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Francisco José Ruales Calero

Lunes 14 de noviembre del 2014

Preambulo1
La sujeción del contrato nominado e innominado es muy importante para el establecimiento de
aquellas normas que regirán al momento de establecer la forma en que ha operado la voluntad de
las partes para el establecimiento de sus acuerdos y para las actividades que han dimanado de
ellas

A efecto de lo anterior la situación de cómo ha sido realizado un contrato tomo gran importancia
en el medio evo todo a partir de la sujeción del consentimiento como ente matriz de las
actividades de los sujetos.

Así su causa y consentimiento eran base de toda actividad y en los canonistas donde aquello
queda reflejado bajo la cualidad de esta como elemento contractual necesario para existir un
contrato, por eso ante este tipo de contratos no hay que olvidar la importancia de los elementos
que la comprende sino no serán consideradas como un contrato.

Tomando de reflejo lo nombrado a partir de los canonistas ellos establecían que no un nuda pacta
no era sujeto de obligaciones sino tenían una causa debajo, de tal modo que para generar
obligaciones necesitaban estar vestidos y con ello la entrega de la cosa donde la causa consistía
también un hecho.

Este primer vestigio de contratos vestidos se los denomina como los contractus innominati que
según Guzmán Brito, se les concebía causa de acuerdo con sus características, pues si
se trataba de aquellos iniciados con un dare (do ut des y do ut facias) la causa efectiva
era la entrega de la cosa; mientras que en los contratos comenzados con un
facere (facio ut des, facio ut facias) la causa consistía en el hecho.

“Elemento relevante, registrado en los textos, fue la detección por los glosadores del
empleo ocasionalmente indistinto de la terminología dare ob causam/rem, problema
que encontró solución entendiendo como sinónimas las palabrasres y causa. No
obstante, subsistía un problema de fondo: saber cuándo, supuesta una datio, procedía
la condictio recuperatoria. 'Sobre esta base dijeron los glosadores que cuando tiene
lugar una datio y se dio ob causam impulsivam, que resulta ser falsa, no tiene lugar
la condictio... para recuperar lo dado; en tanto que si se dio ob causam finalem, y la
causa no subsiguió (causa non secuta), entonces si tiene lugar esa acción... '(Guzmán,
2001, p. 262). Es notable el sutil cambio que experimenta la noción reseñada. Ahora
no solamente sería causa la eficiente del estoicismo romano, sino también el fin”

Luego con mayor entendimiento los mismos glosadores empezaron a categorizar los actos pero sin
olvidar la posibilidad de aquellos contratos no establecidos podían seguir sucediendo dándose una
suerte de los nominados e innominados.

1
(Arsul José Vázquez Perez, 2008)
Francisco José Ruales Calero
Lunes 14 de noviembre del 2014

En general ambos contratos persiguen categorías generales de prestaciones en que se obligan las
partes y podían ser verbales, literales, reales o consensuales; sin embargo existieron otras
clasificaciones de contratos

Los contrato se dividían en 4 categorías:

A. Do out des Doy para que des

B. Do out facias Doy para que hagas

C. Facio out des Hago para que des

D. Facio ut facias Hago para que haga

Finalmente y previo a la revisión de cada una Haciendo un recuento en cuanto al sentido de la


expresión, son contratos que se encuentran en el Digesto bajo el título de praescriptis verbis et in
factum actionibus en la época de Justianano cuando se las observo por la cosa y la causa que
tenían involucradas para ser válidas como obligaciones. Los contratos innominados son
convenciones sinalagmáticas hechas ob rem, ob causum y en vista de una prestación que la
contraparte se obliga a ejecutar, la denominación procede de los bizantinos y apareció por
primera vez a finales del siglo V

Contrato innominados 2

Para la revisión de este tema acudimos al derecho romano:

Según la tecnificación de Juan Iglesias:

● Los contratos innominados salvo el precario se diferencian de los 4 contratos reales típicos
(Deposito, comodato , mutuo y prenda) en que en los innominados la contraprestación de
la otra parte ( deudor ) no consiste propiamente en la devolución de la misma cosa
recibida sino que es siempre de naturaleza distinta a la de la prestación previa del
acreedor. (por lo que en dicho contrato podemos encontrar dos objetos o cosas distintas
contratadas)

● Basándose en las prestaciones de las obligaciones do ut des, do ut Facio, Facio ut


des, Facio ut Facio. Los contratos innominados se empiezan a caracterizar como
un conjunto de actividades donde se dan la mezcla de los contratos y de las
prestaciones que como se dijo se confluye hasta por la cualidad de poder existir
dos objetos contratados, siendo entre ellos la cualidad de obligaciones y derechos
distintos pero igualmente calificados para accionar por medio de una demanda

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Eugene Petit página 421-425
Julio Iglesias
Francisco José Ruales Calero
Lunes 14 de noviembre del 2014

Para poder hablar de contratos innominados, no podemos establecer cuales son por el mismo
hecho que no están escritos pero se pueden establecer categorías básicas para definirlos entre
ellos tenemos el

1. 1 Contrato estimatorio: ( Aestimatum ) por cuya virtud el propietario de una cosa la


entrega a otro con tasacion de su valor para que el que la reciba la venda y page al
propietario la misma cuantia en que se tasó o bien en el supuesto de no ser vendida
devuelva la cosa misma.
2. Permutatio: Que es la permuta. Tiene lugar este contrato cuando una de las partes
transfiere a la otra la propiedad de una cosa para obtener en cambio la propiedad de otra.
3. Datio ad experiendum: Contratos en los que una persona entrega a otra cosas , bien para
que la someta a prueba y las adquiera si dicha prueba es satisfactoria o bien para que una
vez examinadas formulen su dictamen sobre su valor, estado, eficacia, naturaleza , etc.
4. Precarium: El origen de esta institucion reside en que a ruego de sus clientes los patronos
les dejaban disfrutar de algunos terrenos u otras cosas. El precario representaba una
situacion de hecho revocable en cualquier momento en que el dueño de la cosa quisiera
que cesase.

Conforme a lo que nombre, Eugene Petit a forma de confirmación de las categorías lo siguiente;:

“Es llamado contrato innominado a una convención sinalagmática no clasificada entre los
contratos nominados y que ha sido ejecutado por una de las partes en vista de una prestación
reciproca”

Se establece que doctrinariamente la forma para demandas por las acciones paescriptis verbis.

De estos contratos nacían las siguientes acciones:

● Condictio causa data causa non secuta, para recuperar lo que se había entregado, en caso
de no haberse obtenido la contraprestación esperada. Pero a veces era para que el
demandado cumpliera; en tales ocasiones, se concedió para algunos contratos especiales,
y después, en forma general. No tenia objeto, si el actor derivaba su derecho de acción de
servicios prestados.

● Actio praescriptis verbis. Al abandonar parcialmente el sistema de la especialidad de la


acción, el derecho romano ligo todos los contratos innominados a estas dos acciones

Retomando lo anterior es gracias al precepto romano a que en la escuela moderna se establezca


como parte del derecho acciones por razón de estas materias. Así mismo en la época actual se
establece como organización de contratos innominados a demás de las denominadas como
clásicas las siguientes:

 Bilaterales
o Según las partes
o Segùn las prestaciones de las obligaciones
Francisco José Ruales Calero
Lunes 14 de noviembre del 2014

 Unilaterales
o PACTOS LEGÍTIMOS.
 RESTITUCIÓN DE LA DOTE
 PRECARIO
 TRADICIÓN
o PACTOS PRETORIOS: Donde hay un tercero que hace de comunicación entre
partes involucrados bajo distintas modalidades
 LA CONSTITUCIÓN DE UN PLAZO
 EL RECEPTUM
 PACTOS ADJUNTOS
o 5. EXTINCIÓN

CONDICIONES PARA EXISTIR COMO CONTRATO INNOMINADO3


Se llaman contratos innominados, no tanto porque no tengan un nombre específico, ya que
algunos lo tienen (por ejemplo la permuta), sino más bien porque son una serie de relaciones
contractuales atípicas que comparten dos características distintivas:

a) En todas ellas el vínculo obligatorio surge cuando una de las partes haya entregado a la otra una
cosa, o realizado a su favor cualquier clase de actividad o servicio. Así en el acuerdo do ut des
entre A y B, la obligación de dar para B surgirá cuando A haya entregado la cosa convenida; en el
acuerdo facio ut facias entre A y B, la obligación de hacer para B surgirá cuando A haya realizado a
su favor el servicio acordado.

b) Todas ellas fueron protegidas por una acción común, denominada actio praescriptis verbis, con
la que la parte que hubiese cumplido su prestación podría exigir a la otra el cumplimiento de la
suya.

Contratos nominados4
“Los contratos típicos son los que poseen regulación legal y los atípicos, son los que carecen de
ella.”

“La autonomía de la voluntad, permite indudablemente que los contratantes pacten una
regulación negocia distinta de la prevista en la ley para el contrato que han celebrado, siempre y
cuando su desplazamiento no suponga la de las normas imperativas que lo rigen. No hay
abandono del esquema legal y el supuesto no merece consideración especial.”

Así mismo se establecen como nominados aquellos como los refiere, Eugene Petit a la generación
de los literis, como contratos escritos y a la categoría de los re pero en especial porque deben de
estar legalmente establecidos en la ley. 5

3
(Rodríguez, n.d.)
4
(Ochoa, 1959)
5
Guillermo Ochoa
Francisco José Ruales Calero
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Se obedece a que el contrato nominado es aquel que siempre este escrito tuve gran acogida en
Francia donde se trato de normalizar todo los actos de los seres así mismo se observa que en la
legislación moderna hasta se tiene a determinar conductas social típicas como contratos
nominados conforme a la doctrina alemana que trata de englobar en ello los actos de comercio y
es que de todas formas el ser humano ve en el contrato una salida para establecerse sobre la
incertidumbre que le representa el choque con la realidad donde es el sujeto el que se enfrente y
le corresponde cumplir con ella para poder vivir

Otro punto de los contratos nominados es que no necesariamente necesitan estar establecidos en
el código civil ya que también pueden ser aquellos que se establecen por ley especial.

Se establece que los contratos nominados se organizan de la siguiente forma:

1. Contratos de enajenación: Compraventa, permuta, cesión de créditos, renta vitalicia,


juego y apuesta
a. Siendo este conocido como el primer acto sociológico del ser humano donde
literalmente el hombre dedujo la forma simple de comercio entre sus individuos,
el que de poco a poco se fue estructurando en figuras más complejas como la
compraventa dado el valor del dinero como carga real en bien o cosas que
permitían el fluir de las economías individuales
2. Contratos de concesión de uso o del suelo y goced e un bien: Arrendamiento, comodato,
mutuo
3. Contratos de asociación con fines de conseguir algo
4. Contratos de prestación de servicios profesionales: donde se incluyen el mandato,
depòsito y el contrato de obra
a. Este contiene muchas causalidades y siempre es sujeto a gran amplitud de
interpretaciones ya que se desprende que es una cualidad especial de contrato y
que en si es innominado por lo que sus exigencias son menores, de todas formas
por el interés público que represente siempre debe ser protegido a fin de evitar el
abuso de la parte contratante o deudora de algún servicio
5. Contratos de garantía o aseguro de obligaciones: fianza, hipoteca, anticrecis
6. Contratos dirigido a definición de derechos: Transacción y compromiso

Todas estas formas nacen de la premisa de formas convencionales de actos que han llegado a
tener su nombre propio y una reglamentación particular en la ley, por ello los alemanes dicen que
no son solo aquellos nombrados en el código civil sino que cumplan con el requisito de ser de
costumbre y tipificado.

Debe tenerse en cuenta que en los contratos nominados hubo figuras que con el pasar del tiempo
se han transformado, se han unido o han desaparecido y con mayor facilidad en el contrato
innominado pero sus elementos permiten ver el desarrollo de la sociedad y el derecho por lo que
siempre es apropiado estudiarlos.

Asì mismo revisando la clasificación se debe tener en cuenta que no todo contrato tiene calidad de
honoreso en algunas ocasiones tiene una finalidad de cumplimiento, de ayuda o donación que
prioriza el hecho de cumplir lo pactado
Francisco José Ruales Calero
Lunes 14 de noviembre del 2014

Conclusiones

 El contrato nominado e innominado, son figuras distintas pero cuya finalidad es el


cumplimiento de la ley
 El contrato innominado tiene un visión romanista establecida en los criterios de la
voluntad de las partes
 El contrato nominado es un filtro realizado por canonistas y por el derecho Francés a fin
de dar presupuestos básicos para evitar tanta difusión al momento de contratar.
 Su uso en el derecho es cabalmente necesario para poder establecer relaciones de
comercio
 El hecho de ser nominado o inominado no quita obligaciones ni sus prestaciones, lo único
a que se atiene un contrato innominado es a ser catalogado de nulo por falta de claridad o
de los requisitos necesarios de un contrato.

Bibliografía
Arsul José Vázquez Perez. (2008). El cur debetur: ¿Elemento esencial del contrato? Retrieved

December 22, 2014, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1692-25302008000200007&lng=es&nrm=is&tlng=es

Ochoa, D. G. (1959). los contratos nominados. UNIVERSIDAD DE ANTIOCA, COLOMBIA. Retrieved

from http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/

unidadesAcademicas/FacultadDerechoCienciasPoliticas/PublicacionesMedios/

EstudiosDerecho/SegundaEpoca/Tab/Vol%20XXI%20Rev%2062%20parte%202.pdf

Rodríguez, P. por M. C. R. (n.d.). Contratos Innominados. Retrieved from

http://contratosinnominados1.blogspot.com/

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