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Tema 3: el derecho de la competencia económica. El Derecho de la propiedad industrial.

1. La defensa de la competencia económica.


El derecho de defensa de la competencia económica protege el posible acceso al mercado de mas competidores, y el
incremento del grado de competencia existente (competencia imperfecta o practicable). Los supuesto de hecho prohibidos o
controlados son:
- La solución o pacto entre empresarios.
- El abuso de posición de dominio.
- El control de ayudas públicas a las empresas.
- El control de las concentraciones económicas, sujetas a control.
El Derecho de defensa de la competencia se aplica, en primera instancia, por órganos administrativos especializados:
- La Comisión Europea y sus órganos especializados (Derecho comunitario):
- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Derecho español).
- Estas decisiones son recurribles ante órganos judiciales.

El derecho de la competencia desleal protege la corrección, la buena fe o la lealtad al competir en los mercados. Se aplica
por órganos judiciales: los juzgados de lo mercantil, en primera instancia.

1.1. La prohibición de los acuerdos y las practicas colusorias.


Están prohibidos los acuerdos empresariales que tenga por objeto o por resultado impedir, restringir o falsear en forma real
y perceptible la competencia, en todo o parte del mercado comunitario o nacional: el mercado relevante y los reglamentos
de exención de la Comisión Europea en base a los que se admiten algunas practicas restrictivas de la competencia.
El abuso de una o mas empresa de su posición dominante. Está prohibida la explotación abusiva de la posición de
dominio en el mercado que pretende impedir, limitar o falsear la competencia de manera sensible.

El derecho aplicable a estos supuestos de hecho:


- Se aplica el Derecho comunitario cuando resulte afectado de manera serie y efectiva el comercio comunitario.
- Se aplica el Derecho nacional cuando resulte afectado de manera serie y efectiva el comercio nacional.
- El principio de doble barrera. Primacía del Derecho de la Unión Europea. En caso de que no haya colusión, se aplican
acumulativamente, con la regla de la doble barrera: normas de la Unión Europea no se aplican cuando las actuaciones
no afectan al comercio entre los Estados Miembros, y las autoridades nacionales no pueden resolver en forma
contradictoria con la decisión de la Unión.

Las sanciones: ordenes de cesación o de prohibición, multas sancionadores y coercitivas; y el resarcimiento de los daños
ocasionados a competidores y consumidores y usuarios; nulidad del acuerdo o pacto.

El control de los s ayudas públicas a las empresas. En la Unión Europea, decide la Comisión Europea. Es un control
efectivo. Si las ayudas se declaran ilegales deben ser devueltas. En España, decide el Gobierno y la CNMC se limita a emitir
informes y realizar estudios. Es un control no efectivo.

El control de las concentraciones económicas. Es la toma de control por una empresa que le permite ejercer una influencia
decisiva sobre las actividades de la otra. Por ejemplo la compra de otra empresa o su absorción por fusión. Se admiten si no
suponen un obstáculo significativo a la competencia, ni crean o refuerzan una posición de dominio. En la Unión Europea
dice la Comisión cuando la operación tiene dimensión comunitaria por el volumen de negocio de las empresas afectadas. Si
la operación no tiene dimensión comunitaria, puede ser controlada por las autoridades nacionales. En España, decide la
CNMC; pero si la CNMC no autoriza o pone las condiciones a la operación, el Gobierno puede cambiar su decisión en forma
motivada.

Las sanciones son ordenes de cese o de prohibición, y multas sancionadoras y coercitivas.

2. La competencia desleal.
El derecho de la competencia desleal y el de la publicidad regulan el cese o la prohibición de los distintos agentes
económicos que acuden a los mercados que no respetan las normas de corrección y de lealtad en el desarrollo de su actividad
económica. El objetivo que persigue es doble:
- Impedir que se abuse en el ejercicio de la libertad de empresa, con el fin de proteger el correcto funcionamiento del
mercado.
- La promoción de actuaciones correctas, honradas o de buena fe.
Son desleales:
- En las relaciones ente empresarios y profesionales: los actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe,
es decir, cuando los empresarios no ponen, atendiendo a como se Compra en el mercado , la diligencia de un
empresario ordenado en su actividad económica, según las normas de corrección propias de esa actividad económica en
el mercado.
- En las relaciones con consumidores y usuarios: cuando falta la diligencia de un empresario ordenado en su activad
económica, y afecta o puede afectar significativamente al comportamiento económico del consumidor.
Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente
perjudicados o amenazados por un acto de competencia desleal dispones de un amplio conjunto de acciones judiciales

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civiles para defenderse. Debe plantearse una demanda antes el juzgado de lo mercantil competente e iniciar un juicio
civil para que declare que hay competencia desleal. Se puede solicitar mas pretensiones como veremos.
La LCD recoge, además de estas clausulas generales, actos concretos de competencia desleal. La aplicación de clausulas
generales tiene un carácter supletorio.
Las acciones judiciales civiles frente a la competencia desleal:
- Legitimación activa: cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado cuyos intereses económicos
resulten directamente perjudicados o amenazados por un acto de competencia desleal dispone de un amplio conjunto de
acciones judiciales civiles para defenderse.
- Legitimación pasiva: las acciones frente a la competencia desleal o la publicidad ilícita se ejercitan contra cualquier
persona que haya realizado, ordenado o cooperado en el acto desleal.
Las pretensiones ejercitables son varias:
- La declaración de que ha existido un acto de competencia desleal o publicidad ilícita.
- La cesación, si continua, o la prohibición si ha cesado o no se ha ejecutado el acto de competencia desleal o publicidad
ilícita.
- La remoción total o parcial de los efectos producidos por el acto de competencia desleal o publicidad ilícita.
- La rectificación de las informaciones falsas, incorrectas o engañosas.
- El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
- El enriquecimiento injusto o sin causa.

3. Los bienes inmateriales y su protección.


Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de titularidad sobre determinadas creaciones intelectuales o bienes
inmateriales registrados, de un derecho de explotación económica en exclusiva, una especie de derecho de monopolio. La
propiedad intelectual ha venido estando separada legal y doctrinalmente de la propiedad industrial.

Se trata de bienes materiales, tales como creaciones originales artísticas, científicas o literarias: la propiedad intelectual.
también se protegen obras derivadas.
- Derechos de carácter personal: derechos morales del autor, esto es, a ser reconocido como autor.
- Derecho de carácter patrimonial, que son transmisibles, y facultan a explotar económicamente la obra en cualquier
forma, así como los derechos de reproducción, distribución, etc. En España existen entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual.

La propiedad intelectual. Derecho de exclusiva sobre invenciones y creaciones:


- Funciones económicas: el fomento del progreso científico y tecnológico, y el fomento de una competencia económica
apoyada en el propio esfuerzo o las propias prestaciones. No siempre es así.
- Deben distinguirse dos grupos de derechos de exclusiva con distinta naturaleza. Las invenciones y creaciones
industriales de fondo: las patentes y los modelos de utilidad. Las invenciones y creaciones industriales de forma: el
diseño industrial.
- Los signos distintivos en las actividades económicas: de los bienes y servicios: las marcas; de la empresa y su
actividad económica: el nombre comercial; el rótulo del establecimiento; otros signos protegidos: denominaciones
de origen o nombres de dominio en internet.

4. La patente.
Derecho temporal de explotación económica en exclusiva que el titular registral tiene sobre un invento registrado. Esta idea
con aplicación industrial registrada puede ser: un producto, o un procedimiento industrial.
Los requisitos de patentabilidad son:
- La novedad mundial. El informe sobre el estado de la técnica.
- La actividad inventiva o investigadora.
- La aplicación industrial. Quedan fuera los inventos relacionados con el sector servicios y el de la distribución de
bienes, así como el software
Adquisición: solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay un control de oficio conforme al resultado del
informa sobre el estado de la técnica. Registro y publicación en el BOPI.
Derechos: La explotación económica en exclusiva; impedir su explotación económica por terceros no autorizados; y, el
ejercicio de las acciones judiciales contra las violaciones a su derecho de patente.
Obligaciones: La explotación de la patente dentro del plazo legal (4 años desde la solicitud); y el pago de unas tasas anuales.
El incumplimiento de estas obligaciones provoca la caducidad de la patente
Duración: 20 años improrrogables. Caducada la patente, el invento pasa al dominio público, y puede ser utilizado
libremente por cualquier persona.

5. El modelo de utilidad.
El modelo de utilidad consiste en dotar de una nueva configuración o composición a un producto ya existente, mejorando su
utilidad o fabricación. Modelos de utilidad solo cabe de producto. En defecto de sus propias normas, se aplican las normas
de las patentes. Los requisitos son:
- Se exige también novedad mundial. Pero no se realiza el informe sobre el estado de la técnica sobre el invento.
- La activad investigadora exigida es menor: no resulte muy evidente para un experto en la materia.

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El procedimiento de concesión es mas simple, no hay examen previo por la OEPM. Menor tiempo y coste. Tiene una
duración de 10 años improrrogables.

6. El diseño industrial.
Las invenciones industriales de forma son denominadas el diseño industrial. Se pueden registrar en la OEPM. Es la
apariencia de la totalidad o de parte de un producto fabricado en serie. Los requisitos exigidos al diseño industrial para
su registro en la OEPM (que los controla de oficio) son:
- La novedad mundial: no sea conocido con anterioridad.
- El carácter singular: la impresión general para el usuario informado es distinta a la de otros diseños protegidos.
Se concede por 5 años y es renovable por periodos iguales, hasta un máximo de 25 años.

7. Las marcas.
Signo susceptible de representación ante el Registro de marcas que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras empresas.
El principio de especialidad. La relación entre el signo solicitado y los bienes o servicios distinguidos. El principio de
especialidad implica que el derecho de explotación económica exclusiva sobre la marca no recae sobre uno o más signos en
sí mismos considerados, sino sobre esos signos puestos en relación con una o varias clases de productos o servicios. Quiere
ello decir que una marca sin especial difusión en el mercado (no renombrada) puede ser utilizada simultáneamente por dos
titulares para bienes o servicios claramente distintos.
La protección de las marcas renombradas es diferente, pues no se les aplica el principio de especialidad. Quiere ello decir
que las marcas renombradas gozan de una protección ampliada, que va más allá de los productos o servicios para los que
están registradas.

La composición de la marca. Los signos empleados:


- Deben poseer fuerza distintiva. No son registrables las solas denominaciones genéricas o las descriptivas.
- No deben ser contrarios a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres.
- Sin autorización no deben ser idénticos, similares o confundibles con otros signos ya solicitados, registrados o
protegidos.
- No deben inducir a error al público.
- No deben reproducir, sin autorización de su titular, signos distintivos oficiales.

Las marcas y la fuerza distintiva de los signos. Por carecer de fuerza distintiva no son registrables estos signos solos o en
exclusiva, esto es, no dentro de una marca más amplia que lleve elementos distintivos: signos genéricos, signos descriptivos,
signos consistentes en formas simples o propias del producto y signos consistentes en simples colores.
Las marcas renombradas:
- Marca no renombrada. Sin especial difusión en el mercado. No es una marca conocida por una parte significativa del
público interesado en los bienes o servicios distinguidos. Puede ser registrada, ya que no hay riesgo de confusión, ni de
asociación, sobre el origen empresarial de los bienes o servicios.
- Marca renombrada. Conocida por una parte significativa del público interesado en los bienes o servicios distinguidos
por la marca. No se permite su registro por otra persona para otros tipos de bienes o de servicios, sean idénticos o
similares o no lo sean. El uso de una marca posterior permite obtener una ventaja desleal, puede ser perjudicial para el
carácter distintivo de la marca renombrada o perjudicial para su carácter renombrado
Adquisición: La OEPM controla las prohibiciones de registro. Registro de Marcas en la OEPM y publicidad (BOPI).
Derechos: uso económico exclusivo; impedir su uso por terceros no autorizados, y el ejercicio de acciones judiciales contra
los que infrinjan sus derechos sobre la marca.
Obligaciones: El uso o la explotación económica efectiva de la marca dentro del plazo legal (5 años/publicación), y no
puede interrumpirse por 5 años; el pago de unas tasas quinquenales, y la renovación de la marca cada 10 años. Si se
incumplen, provocan la caducidad de la marca.
Duración: Se concede por 10 años desde la solicitud, prorrogables indefinidamente siempre que se cumplan las indicadas
obligaciones.

8. Otros signos protegidos: los nombres de dominio en internet.


Funciones:
- La identificación de los servidores informáticos donde están las páginas webs.
- La creación de un nuevo canal para ofertar bienes y servicios al mercado: el comercio electrónico u online.
La asignación de los nombres de primer nivel: Genéricos (p. ej., @.com, oro., net.) o territoriales (p. ej.,
@.es, .UK, .fr., .de).
El ICANN. Corporación privada sin ánimo de lucro, a la que se le solicitan los dominios.
La entidad pública empresarial Red.es. Asignación dominios segundo nivel.
Los conflictos con los nombres de dominio y otros signos protegidos:
- ICANN: sistema arbitral para conflictos entre marcas registradas y nombres de dominio.
- España: sistema arbitral voluntario para los nombres de dominio de primer nivel territoriales y los de segundo nivel
(org.es, gob.es, ). Estos nombres son asignados por los Estados. En España la entidad pública empresarial Red.es.

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9. La protección de los secretos empresariales.
Normativa: Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Protege frente a la obtención, la utilización o la
revelación ilícita de estos secretos

La noción de secreto empresarial: cualquier información o conocimiento que sea secreto o no generalmente conocido; que
sea valioso para su titular, esto es, que tenga un valor empresarial real o potencial; y que éste haya adoptado las medidas
necesarias para preservan su confidencialidad.

La obtención, explotación y difusión licita. Cuando la ley lo admita, en defensa del interés general o para proteger un interés
legítimo. La creación independiente. La autorización del titular
La obtención, explotación y difusión ilícita. No autorización del titular. Realización en forma desleal, ilícita o infringiendo
una obligación de confidencialidad. Las mercancías infractoras. Conocimiento de la ilicitud

Las acciones judiciales civiles frente a la obtención, explotación o difusión ilícita de un secreto empresarial ajeno. Acciones
declarativa, cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios. Las acciones se dirigen frente a las personas físicas o
jurídicas que realizan cualquiera de los actos de violación del secreto empresarial.
Juzgados competentes: Juzgados de lo Mercantil.
Plazo de prescripción: tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de quién efectuó la violación del secreto
empresarial.

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