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El derecho de la competencia desleal protege la corrección, la buena fe o la lealtad al competir en los mercados. Se aplica
por órganos judiciales: los juzgados de lo mercantil, en primera instancia.
Las sanciones: ordenes de cesación o de prohibición, multas sancionadores y coercitivas; y el resarcimiento de los daños
ocasionados a competidores y consumidores y usuarios; nulidad del acuerdo o pacto.
El control de los s ayudas públicas a las empresas. En la Unión Europea, decide la Comisión Europea. Es un control
efectivo. Si las ayudas se declaran ilegales deben ser devueltas. En España, decide el Gobierno y la CNMC se limita a emitir
informes y realizar estudios. Es un control no efectivo.
El control de las concentraciones económicas. Es la toma de control por una empresa que le permite ejercer una influencia
decisiva sobre las actividades de la otra. Por ejemplo la compra de otra empresa o su absorción por fusión. Se admiten si no
suponen un obstáculo significativo a la competencia, ni crean o refuerzan una posición de dominio. En la Unión Europea
dice la Comisión cuando la operación tiene dimensión comunitaria por el volumen de negocio de las empresas afectadas. Si
la operación no tiene dimensión comunitaria, puede ser controlada por las autoridades nacionales. En España, decide la
CNMC; pero si la CNMC no autoriza o pone las condiciones a la operación, el Gobierno puede cambiar su decisión en forma
motivada.
2. La competencia desleal.
El derecho de la competencia desleal y el de la publicidad regulan el cese o la prohibición de los distintos agentes
económicos que acuden a los mercados que no respetan las normas de corrección y de lealtad en el desarrollo de su actividad
económica. El objetivo que persigue es doble:
- Impedir que se abuse en el ejercicio de la libertad de empresa, con el fin de proteger el correcto funcionamiento del
mercado.
- La promoción de actuaciones correctas, honradas o de buena fe.
Son desleales:
- En las relaciones ente empresarios y profesionales: los actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe,
es decir, cuando los empresarios no ponen, atendiendo a como se Compra en el mercado , la diligencia de un
empresario ordenado en su actividad económica, según las normas de corrección propias de esa actividad económica en
el mercado.
- En las relaciones con consumidores y usuarios: cuando falta la diligencia de un empresario ordenado en su activad
económica, y afecta o puede afectar significativamente al comportamiento económico del consumidor.
Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente
perjudicados o amenazados por un acto de competencia desleal dispones de un amplio conjunto de acciones judiciales
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civiles para defenderse. Debe plantearse una demanda antes el juzgado de lo mercantil competente e iniciar un juicio
civil para que declare que hay competencia desleal. Se puede solicitar mas pretensiones como veremos.
La LCD recoge, además de estas clausulas generales, actos concretos de competencia desleal. La aplicación de clausulas
generales tiene un carácter supletorio.
Las acciones judiciales civiles frente a la competencia desleal:
- Legitimación activa: cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado cuyos intereses económicos
resulten directamente perjudicados o amenazados por un acto de competencia desleal dispone de un amplio conjunto de
acciones judiciales civiles para defenderse.
- Legitimación pasiva: las acciones frente a la competencia desleal o la publicidad ilícita se ejercitan contra cualquier
persona que haya realizado, ordenado o cooperado en el acto desleal.
Las pretensiones ejercitables son varias:
- La declaración de que ha existido un acto de competencia desleal o publicidad ilícita.
- La cesación, si continua, o la prohibición si ha cesado o no se ha ejecutado el acto de competencia desleal o publicidad
ilícita.
- La remoción total o parcial de los efectos producidos por el acto de competencia desleal o publicidad ilícita.
- La rectificación de las informaciones falsas, incorrectas o engañosas.
- El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
- El enriquecimiento injusto o sin causa.
Se trata de bienes materiales, tales como creaciones originales artísticas, científicas o literarias: la propiedad intelectual.
también se protegen obras derivadas.
- Derechos de carácter personal: derechos morales del autor, esto es, a ser reconocido como autor.
- Derecho de carácter patrimonial, que son transmisibles, y facultan a explotar económicamente la obra en cualquier
forma, así como los derechos de reproducción, distribución, etc. En España existen entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual.
4. La patente.
Derecho temporal de explotación económica en exclusiva que el titular registral tiene sobre un invento registrado. Esta idea
con aplicación industrial registrada puede ser: un producto, o un procedimiento industrial.
Los requisitos de patentabilidad son:
- La novedad mundial. El informe sobre el estado de la técnica.
- La actividad inventiva o investigadora.
- La aplicación industrial. Quedan fuera los inventos relacionados con el sector servicios y el de la distribución de
bienes, así como el software
Adquisición: solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay un control de oficio conforme al resultado del
informa sobre el estado de la técnica. Registro y publicación en el BOPI.
Derechos: La explotación económica en exclusiva; impedir su explotación económica por terceros no autorizados; y, el
ejercicio de las acciones judiciales contra las violaciones a su derecho de patente.
Obligaciones: La explotación de la patente dentro del plazo legal (4 años desde la solicitud); y el pago de unas tasas anuales.
El incumplimiento de estas obligaciones provoca la caducidad de la patente
Duración: 20 años improrrogables. Caducada la patente, el invento pasa al dominio público, y puede ser utilizado
libremente por cualquier persona.
5. El modelo de utilidad.
El modelo de utilidad consiste en dotar de una nueva configuración o composición a un producto ya existente, mejorando su
utilidad o fabricación. Modelos de utilidad solo cabe de producto. En defecto de sus propias normas, se aplican las normas
de las patentes. Los requisitos son:
- Se exige también novedad mundial. Pero no se realiza el informe sobre el estado de la técnica sobre el invento.
- La activad investigadora exigida es menor: no resulte muy evidente para un experto en la materia.
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El procedimiento de concesión es mas simple, no hay examen previo por la OEPM. Menor tiempo y coste. Tiene una
duración de 10 años improrrogables.
6. El diseño industrial.
Las invenciones industriales de forma son denominadas el diseño industrial. Se pueden registrar en la OEPM. Es la
apariencia de la totalidad o de parte de un producto fabricado en serie. Los requisitos exigidos al diseño industrial para
su registro en la OEPM (que los controla de oficio) son:
- La novedad mundial: no sea conocido con anterioridad.
- El carácter singular: la impresión general para el usuario informado es distinta a la de otros diseños protegidos.
Se concede por 5 años y es renovable por periodos iguales, hasta un máximo de 25 años.
7. Las marcas.
Signo susceptible de representación ante el Registro de marcas que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras empresas.
El principio de especialidad. La relación entre el signo solicitado y los bienes o servicios distinguidos. El principio de
especialidad implica que el derecho de explotación económica exclusiva sobre la marca no recae sobre uno o más signos en
sí mismos considerados, sino sobre esos signos puestos en relación con una o varias clases de productos o servicios. Quiere
ello decir que una marca sin especial difusión en el mercado (no renombrada) puede ser utilizada simultáneamente por dos
titulares para bienes o servicios claramente distintos.
La protección de las marcas renombradas es diferente, pues no se les aplica el principio de especialidad. Quiere ello decir
que las marcas renombradas gozan de una protección ampliada, que va más allá de los productos o servicios para los que
están registradas.
Las marcas y la fuerza distintiva de los signos. Por carecer de fuerza distintiva no son registrables estos signos solos o en
exclusiva, esto es, no dentro de una marca más amplia que lleve elementos distintivos: signos genéricos, signos descriptivos,
signos consistentes en formas simples o propias del producto y signos consistentes en simples colores.
Las marcas renombradas:
- Marca no renombrada. Sin especial difusión en el mercado. No es una marca conocida por una parte significativa del
público interesado en los bienes o servicios distinguidos. Puede ser registrada, ya que no hay riesgo de confusión, ni de
asociación, sobre el origen empresarial de los bienes o servicios.
- Marca renombrada. Conocida por una parte significativa del público interesado en los bienes o servicios distinguidos
por la marca. No se permite su registro por otra persona para otros tipos de bienes o de servicios, sean idénticos o
similares o no lo sean. El uso de una marca posterior permite obtener una ventaja desleal, puede ser perjudicial para el
carácter distintivo de la marca renombrada o perjudicial para su carácter renombrado
Adquisición: La OEPM controla las prohibiciones de registro. Registro de Marcas en la OEPM y publicidad (BOPI).
Derechos: uso económico exclusivo; impedir su uso por terceros no autorizados, y el ejercicio de acciones judiciales contra
los que infrinjan sus derechos sobre la marca.
Obligaciones: El uso o la explotación económica efectiva de la marca dentro del plazo legal (5 años/publicación), y no
puede interrumpirse por 5 años; el pago de unas tasas quinquenales, y la renovación de la marca cada 10 años. Si se
incumplen, provocan la caducidad de la marca.
Duración: Se concede por 10 años desde la solicitud, prorrogables indefinidamente siempre que se cumplan las indicadas
obligaciones.
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9. La protección de los secretos empresariales.
Normativa: Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Protege frente a la obtención, la utilización o la
revelación ilícita de estos secretos
La noción de secreto empresarial: cualquier información o conocimiento que sea secreto o no generalmente conocido; que
sea valioso para su titular, esto es, que tenga un valor empresarial real o potencial; y que éste haya adoptado las medidas
necesarias para preservan su confidencialidad.
La obtención, explotación y difusión licita. Cuando la ley lo admita, en defensa del interés general o para proteger un interés
legítimo. La creación independiente. La autorización del titular
La obtención, explotación y difusión ilícita. No autorización del titular. Realización en forma desleal, ilícita o infringiendo
una obligación de confidencialidad. Las mercancías infractoras. Conocimiento de la ilicitud
Las acciones judiciales civiles frente a la obtención, explotación o difusión ilícita de un secreto empresarial ajeno. Acciones
declarativa, cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios. Las acciones se dirigen frente a las personas físicas o
jurídicas que realizan cualquiera de los actos de violación del secreto empresarial.
Juzgados competentes: Juzgados de lo Mercantil.
Plazo de prescripción: tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de quién efectuó la violación del secreto
empresarial.