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BOLILLA I Derecho en General ETIMOLOGÍA: la voz del dcho proviene del latín Directum cuya traducción es “sin inclinarse” o de Directus q significa “enderezar o alinear”, término q insita la nota d coacción. Los jurisconsultos Romanos designaban al dcho con la palabra IUS (voz latina) q deriva de IU (ligar o constreñir). CONCEPTO: CELSUS: es el arte de lo bueno y lo equitativo. Incorpora la idea de equidad y justicia dando un sentido idealista. DERECHO como sistema normativo de conducta. DERECHO es un conjunto de normas dictadas por la autoridad competente con arreglo de formalidades prescriptas. La ausencia del ordenamiento no significaría la inexistencia del dcho. Su mayor representante fue Kelsen quien definía la dcho como “el conjunto de normas reguladoras de la actividad social impuesta por los hombres investidos de la fuerza. COSSIO: representante de la corriente q sostiene al dcho como efectivamente realizado lo define como “Conducta humana en interferencia intersubjetiva” BORDA: lo define como el conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conforme a la justicia. ABELENDA: adopta la teoría tridimensional del dcho y dice; “son las conductas o actividades sociales de los hombres en cuanto son o deben ser objeto de regulación de jurídica normativa en función de la justicia y desde luego la regulación de esa conducta en normas regulatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributivas y fundamentalmente justas.”

De este concepto se desprende:
a“conducta o actividad social de los hombres”: forma parte del contenido del dcho la conducta de los hombres en su vida en relación; se ocupa del hombre en el ejercicio d su libertad frente a sus semejantes. Todo esto constituye en contenido del dcho en su aspecto objetivo q no es más q la regulación normativa de ellas para distribuir posibilidades e imposibilidades y crear una sociedad ordenada con criterio de justicia. b“derecho como objeto de regulación jurídica en función de la justicia”: el dcho está inserto en el campo de la moral y la justicia es ingrediente necesario de sus manos x lo tanto, quien suma la tarea de regular jurídicamente los comportamientos humanos deben enunciar los juicios de valor para atribuir a cada tipo de conducta un contenido valioso/disvalioso. c“la regulación de la conducta en normas obligatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributiva y fundamentalmente justas”: las normas q no perciben el ideal de justicia no merecen el calificativo de jurídicas. FUENTES del Derecho BORDA: el propio, fundamento y origen de algo ETIMOLOGÍA: la palabra fuentes proviene del latín FONS y q significa manantial de agua q brota de la tierra, se usa tbn en sentido figurado para designar:. La expresión fuente del dcho se aplica a las normas o preceptos del dcho positivo del cual nacen derechos y obligaciones para las personas. En el ámbito jurídico, la expresión fuentes del derecho, con distintos sentidos metafóricos, se emplea para aludir: aA la esencia misma de la idea de derecho o al origen del ppio de el. bAl origen de las normas jurídicas que integran el dcho positivo. cAl fundamento o sustento de los dchos subjetivos, esto es para indicar aquello de donde surgen las facultades, poderes o prerrogativas en q se traducen los dchos. CLASIFICACIÓN: 1Formales: son los hechos sociales imperativos emanados de autoridades externas al intérprete. Tales son la CN, la ley, la costumbre, la tradición (jurisprudencia y doctrinas antiguas) y la autoridad (jurisprudencia y doctrina modernas) 2Científicas: son las q provee la propia materia u objeto material del dcho q es la conducta del hombre, leyes análogas, principios morales cristianos, derecho público y materia positiva de las cosas. FUENTES: 1CONSTITUCIÓN: es la primera fuente de dcho objetivo vigente en la sociedad jurídicamente organizada. Es la norma jurídica superior, fuente de todas las inferiores, en ella se encuentra su fundamento o la razón de última validez. Es el resultado del acto constituyente y esta colocada en la cúspide de la pirámide jurídica de normas y contiene los principales rectores de la organización política y jurídica del país. 2LEY: es toda norma jurídica, imperativa de carácter gral. Establecida por la autoridad investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta. 3COSTUMBRE: - LLAMBÍAS consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento x los miembros de una comunidad social, con la convicción de q responde a una necesidad jurídica. - Es la larga, constante y uniforme, aunque no metódica repetición de actos de convivencia social, q x virtud d su tan repetida práctica, adquieren el carácter de regla obligatoria con el consenso gral. De los individuos q la practican convencidos q su observancia responde a una necesidad e dcho.

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Elementos: La costumbre exige la presencia de dos elementos
1un elemento objetivo q esta dado por una serie de actos semejantes uniforme y constantemente repetidos: - uniformidad en el modo de realización - repetición constante de los actos q constituyen la práctica y no interrumpida por periodos en los q se realicen actos o conductas distintos. - Generalidad de la práctica, quiere decir q el uso debe estar extendido en la comunidad. - Duración de la práctica por un cierto tiempo. 2- y un elemento subjetivo o psicológico consistente en la convicción o creencia q tiene la comunidad de q tal el uso resulta jurídicamente obligatorio/necesario. Reforma art. 17 CC.: Nuestro CC en su art. 17 constituye el punto de referencia al tratar el tema del valor de la costumbre, ya q dicha disposición trató de excluir originariamente ese valor. En su anterior redacción decía: “las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso de la costumbre, o práctica no pueden crear dchos., sino cuando las leyes se refieren a ellos” Con la sanción de la ley 17.711, las normas consetudinarias adquieren mayor importancia como fuentes de dcho, en su texto actual el art. 17 dice: “los usos y costumbres no pueden crear dchos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente” 4- Jurisprudencia: es la fuente del dcho q resulta de la fuerza de combinación q emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto, emana de la actividad de los jueces, es decir, ella se forma solamente en caso de conflicto q deba dirimirse por la intervención estatal. 5- Doctrina: es el conjunto de teorías y estudios científicos referentes a la interpretación del dcho positivo para su justa aplicación. Su influencia como fuente es grande debido a q es invocada efectivamente por los jueces para fundar en ella la fuerza de convicción objetiva de sus fallos, pero tbn en cuanto a los legisladores, los cuales seinspiran en obras o proyectos de juristas. La doctrina es una imporante fuente mediata del dcho, su valor depende del prestigio y autoridad científica del jurista. 6- Otras fuentes: Dcho natural: ante un vacío del dcho positivo el juez puede encontrar la solución del caso en los grandes ppios del dcho natural. Ppios generales del dcho: son aquellos ppios superiores de justicia radicados fuera del dcho positivo q han recibido sanción humana universal, relacionados con el dcho natural. La Equidad: (Rivera) puede tener dos sentidos a) mitigación del rigor de la ley; b) adaptación de la ley a la circunstancia del caso concreto, d tal forma q esta resulte más justa de lo q resultaría. Según Savalier es el dcho natural interpretado objetivamente por el juez. Espíritu d la ley: en ausencia de un texto expreso q resuelva un caso concreto con claridad es posible solucionarlo de conformidad con el espíritu d la ley; por medio d este ha d entenderse el pensamiento intimo q la norma legal encierra y se identifica con la finalidad perseguida al ser sancionada. DERECHO OBJETIVO: Concepto: Es el conjunto de normas o reglas de conducta q prevee o describe comportamientos humanos imponiendo deberes o reconociendo facultades q solamente cuando se positivizan adquieren el carácter de heterónomas y coercibles si tienden a ser justas. OSORIO Es el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. CLASIFICACIÓN:  DCHO POSITIVO: se constituye por el conjunto de normas q integran los ordenamientos jurídicos de los estados; son siempre normas obligatorias y heterónomas q contienen preceptos imperativo-atributivos establecidos por la autoridad social en cada estado en los distintos momentos de la historia para satisfacer las necesidades de vida social dentro de un régimen de libertades ordenadas con criterio de justicia. Derivan d la voluntad d c/ pueblo y su obligatoriedad tiene 2 características: la vigencia y la eficacia. Ossorio: sistema de normas jurídicas q informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico.  DCHO NATURAL: OSSORIO: sistema de normas reguladoras de conducta humana justas eternas e inalienables. Existen 3 posiciones sobre lo q se entiende por dcho natural: 1- tradicional: el dcho natural es el conjunto de normas ininmputables hacia el cual deben orientarse las conciencias jurídicas. 2- Ideal contingente: lo concibe como ideal enteramente variable se transforma con las civilizaciones y necesidades. 3- Postura ecléctica: es una síntesis de las anteriores, el dcho natural evoca en el espíritu, no una realidad de los tiempos muy remotos o muy actuales, sino más bien un ideal a seguir, aparece como base y punto de dirección a los ojos del dcho positivo. Tiene elementos fijos y variables, estos últimos son la tendencia común de los países para las reformas de acuerdo a la época.

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Posición de la cátedra: es el conjunto d normas no escrita absoluta y esencialmente justas, se identifica con lo q Sto. Tomás llama ley natural y q constituye en su concepción cabalmente una participación de la criatura racional en la ley eterna e inmutable establecida x Dios, solamente por el enteramente conocida y q se encuentra integrado x elementos eternos e inmutables q son aquellos aspectos de la ley eterna claramente reveladora q c/ hombre o los diferentes pueblos en la búsqueda del orden social justo creen haber descubierto. Ramas: Entendido el dcho más como el conjunto d normas aplicadas coercitivamente x la autoridad pública es necesario agruparlas científicamente para realizar el estudio de las mismas, de allí surge la clasificación del dcho positivo. La más amplia clasificación opone al dcho público del dcho privado (remonta del dcho romano), la distinción se va a basaba en el interés protegido por el dcho: el público se refería al estado y la cosa pública mientras q el privado tomaba en cuenta lo pertinente a la utilidad de los particulares. Otros criterios: a) teoría de la naturaleza de la relación jurídica regulada: según esta postura el dcho público sería un dcho de subordinación, caracterizado por la desigualdad de los 2 términos de la relación jurídica: el Estado x un lado y los individuos particulares x otro, la justicia toma la forma distributiva. El dcho privado sería un dcho de coordinación, en el cual los sujetos están ubicado en un plano de igualdad, la justicia toma forma de conmutativa. Borda y LLambías han considerado esta tesis como insuficiente x cuanto en las relaciones q se establecen en el ámbito del dcho público existen supuestos de coordinación e igualdad: relación entre Estado-provincias-municipios. b) Teorías de los intereses en juego: esta tesis romanista manifiesta q la distinción se halla en el interés: si lo q predomina en la Norma jurídica es el interés gral. es dcho público, y si lo q prima es el interés de los particulares es dcho privado.Este criterio debe rechazarse por impreciso y estéril. Es poco menos q imposible delimitar la línea q separa al interés público del privado. La mayoría de las leyes del dcho privado, como las de la propiedad, flia o comercio se dictan teniendo en cuenta intereses grales.; a la inversa, numerosas normas de dcho público, como la protección de la CN a la libertad, honor, y vida, tienden primordialmente al amparo de interese individuales. c) Teoría de los sujetos: debe buscarse la distinción en el sujeto de la relación: si interviene el estado como poder público estamos en presencia de una norma de dcho publico. Si intervienen solo los particulares o el estado en su carácter de simple persona jurídica se tarta de dcho privado. d) Teoría negatoria: finalmente hay autores q niegan el carácter científico de la distinción. P/ llambías el punto de vista verdadero recoge las dos tendencias últimamente expuestas. La oposición entres dcho público y privado no responde a una diversidad esencial pues el concepto de dcho es uno solo. Pero la diferencia sobre la base de la calidad de los sujetos es útil p/ un ordenado conocimiento de las inst. jurídicas. La división solo tiene un sentido pragmático y didáctica. e) Abelenda: considera como más acertada la teoría de los sujetos ya q la práctica demuestra las dificultades de las anteriores. Aún así la cátedra se adhiere a considerar la división por cuestiones didácticas.

Ppales divisiones del derecho público:
a) Dcho Constitucional: organiza los poderes, atribuciones y deberes del estado, en si mismo y en su relación con los gobernados b) Derecho Administrativo: organiza el funcionamiento de la administración pública. c) Derecho penal. Determina la represión de lo hechos q ponen en peligro la digna subsistencia de la sociedad. d) Derecho internacional público: rige las relaciones d lo estados extranjeros entre si e) Derecho eclesiástico: es el conjunto de normas q regula la relación de la iglesia católica con el estado.

Divisiones del derecho privado:
aderecho civil: es tronco común, es el fondo residual subsistente después de los diversos desmembramientos ocurridos en el curso de la historia. bDerecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes y determina las consecuencias de los actos de comercio cDerecho del trabajo: rige las relaciones entre patrón y obrero dLegislación rural: rige las relaciones de vecindad rural y resuelve dificultades provenientes de la explotación agrícola-ganadera. eDerecho de navegación: rige las relaciones jurídicas derivadas de la navegación.

Ramas que no tiene ubicación precisa:
aprocesal: según borda es público el procedimiento penal y administrativo (puesto q su objeto es el funcionamiento de servicios públicos) y es privado el procedimiento civil, comercial y laboral xq su objeto es hacer efectivo los dchos q las leyes conceden a los particulares y q regulan las controversias de los particulares entre sí.

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bTambién podemos encontrar dentro de esta categoría al dcho de minería y al dcho internacional privado ya q no han sido no han sido ubicados con precisión puesto q en la doctrina no existen criterios uniformes.

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Etimología: la palabra civil proviene del latín civile. En roma se distinguía el “jus naturale” q era común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad y el “jus civile” q era el dcho propio de los ciudadanos romanos. El dcho civil se refería al dcho vigente en roma y comprendía normas de dcho público y privado. Concepto: es el dcho q rige al hombre como tal sin consideraciones de sus actividades o profesiones particulares q reglan las relaciones con sus semejantes y con el estado, cuando este actúa en su carecer de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano. Materias que reglamentan su forma o contenido: el dominio de aplicación del dcho civil se ejerce a través de 4 inst. fundamentales (complejo orgánico de disposiciones de dcho) a- personalidad: el dcho de la personalidad considera a la persona en si misma y organiza su desenvolvimiento en la sociedad, estableciendo las condiciones bajo las cuales el ser humano o los nucleamientos de los hombres son considerados sujetos de dcho: 1existencia e individualización de las personas físicas 2capacidad de las personas físicas y sus variaciones 3existencia, individualización y capacidad de las personas morales. b- Familia: rige la organización de la sociedad primaria en q el hombre nace, se desenvuelve y define dentro de la comunidad fliar el estado de cada uno de sus miembros. c- Patrimonio: rige las relaciones derivadas de la apropiación de la riqueza y del aprovechamiento de los servicios, se dividen en: 1dchos reales 2dchos de las obligaciones o personales 3dchos intelectuales. d- herencia: rige las trasmisiones de bienes “mortis causa”: sucesión ab-intestato, testamentaria, legados, legítima. Dcho subjetivo Concepto: designa una facultad, poder o prerrogativa, atribuida al sujeto aludido en la norma jurídica, quien en virtud de ello puede orientar su conducta en determinado sentido, a saber, el señalado por ella. Es la facultad de proceder ante los semejantes de la manera permitida o indicada en la norma y de exigir de otros u de otros sujetos una conducta correlativa adecuada a ella. Diferentes doctrinas: a- doctrina de la voluntad (Savigny): sostiene q el dcho subjetivo es un poder atribuido x el ordenamiento jurídico a una voluntad- esto tendría dos significaos: 1- representa tener dcho a un cierto comportamiento, acto u omisión x parte de todas las personas o d una persona frente al titular. La ley dicta una norma de conducta q pone a disposición de aquel en cuyo favor se ha dictado dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no d la norma. 2- La voluntad juega el rol de decisiva p/ la creación de ciertos dchos o p/ su suspensión o modificación, así el propietario tiene dcho d vender o alquilar, y el acreedor tiene dcho d sacar su crédito. D este modo la voluntad es la q produce los efectos previstos en las normas jurídicas. b- Doctrina del interés: (Ihering) critica la anterior y desarrolla la idea de q el dcho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Los elementos q constituyen los ppios son: 1- Sustancial: en el q reside el fin práctico de dcho y q es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el dcho. 2- Formal: es el fin únicamente como medio, a saber la protección del dcho, la acción judicial. El interés es lo q constituye el ppio de dcho al q se une la acción judicial. c- Doctrinas mixtas: manifiesta q los elementos de la voluntad y el interés no se contraponen, sino complementan. Se sostiene q generalmente el dcho subjetivo es el poder atribuido a la voluntad p/ la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. La doctrina nacional toma como aceptado este criterio. d- Abelenda: El dcho subjetivo es la facultad, poder o prerrogativa p/ satisfacer intereses humanos q el dcho objetivo reconoce y protege, a quien realmente posee una voluntad, o a quien una abstracción, intelectivamente, atribuye una voluntad ajena, esto es, al sujeto jurídico o persona, q en virtud de tal prerrogativa puede, x si o x otro, hacer u omitir legalmente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos un determinado comportamiento, siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas y respecto d la regla moral, y de los pilares en los q se asienta el orden jurídico.

Clasificación
1. Absoluto: es aquel que a favor de su titular impone a los demás una sujeción genérica de no perturbar ni violar ese dcho. Alude a los sujetos frente a los cuales pueden hacerse valer (personalidad, familia, reales). Relativos: pueden hacerse valer frente a un sujeto determinado

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2. Patrimoniales: tutela directamente intereses económicos valorables en dinero. No patrimoniales: actúan preferentemente en relación a intereses del orden moral (dcho. De flia y de personalidad) 3. Transmisibles: dchos patrimoniales son por regla gral transmisibles. Intransmisibles: son aquellos inalienables, no pueden ser sujeto de actos de disposición, y por lo tanto no pueden ser trasmitidos a 3eros (personales) 4. Accesorios: son aquellos que tienen su vida vinculada a otros (principales) y que se transmite conjuntamente con ellos. Principales: hipoteca, prenda, fianza, etc. 5. Subdivisión de los patrimoniales: - Reales: son aquellas situaciones jurídicas que reflejan el modo de estar de las personas con relación a las cosas (art. 2503) - Créditos u obligaciones (personales): son los que imponen al sujeto pasivo (deudor) dar, hacer, no hacer algo a favor del sujeto activo (acreedor). - Intelectuales: se ejercen sobre las obras de la inteligencia y el espíritu. 6. Subdivisiones de los extrapatrimoniales: a) De la personalidad: se refieren al reconocimiento y respeto de la personalidad humana y su dignidad propia en el doble aspecto: corporal e individual (dignidad, honor, intimidad, etc.), son absolutos, no disponibles y no transmisibles. b) Personales familiares: son aquellos que tiene el sujeto en virtud de la posición que ocupa en la flia. Carecen de contenido patrimonial, son intransmisibles (dcho y obligaciones que emanan de la patria potestad, tutela, curatela, obligaciones esposa/esposo) c) de cooperación: autoriza formar la voluntad y tomar parte en la actividad de sociedades, asociaciones, corporaciones, derivado de la posición de socio o miembro. Código Civil Argentino Codificación: Concepto: Es el último escaño en la evolucion de la presentación d las leyes civiles. Es q en realidad el código es una única ley q se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la exclusividad y la sistematización. Caracteres: a) Unicidad: Trata de un cuerpo único, sancionado, publicado y declarado obligatorio por el Estado en un solo momento donde están todas las normas concernientes a la rama del derecho a la cual el se destina. b) Homogeneidad: Esta se desprende de q se tarta de una ley sobre una sola materia c) Exclusividad: deviene d q en principio no hay normas d esa materia fuera del código. Esto esta manifestado por ej. en el art 22 de C.C. “lo q no esta dicho explicita o implícitamente en ningún art. de este código, no puede tener fuerza de ley en dcho civil aunq anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley gral, sea por una ley especial. d) Sistematización: es su ppal característica, ya q las materias tienen una exposición ordenada y coherente, conforme a un método q por ello reviste especial importancia en la tarea codificadora. e) Ventajas de la Codificación: esta se presenta como un avance en la exposición de las normas, puesto q facilita enormemente su conocimiento, interpretación, aplicación enseñanza. Normalmente evita dudas acerca de la vigencia de algunos textos en determinadas materias, contribuyendo a la seguridad jurídica. Aun asi hoy asistimos a una decadencia de la codificación, como consecuencia de la inflación legislativa vinculada a la creciente complejidad de las relaciones sociales. Reseña Histórica La legislación civil a partir de 1810: a) Vigencia del dcho Hispánico: al producirse la rev. De mayo se encuentran vigentes las leyes q la metrópoli había sancionado para las indias, y otros textos q no tenían sanción oficial pero se aplicaban efectivamente (7 partidas). Las inst. judiciales eran impuestas por España. Esto generaba grandes problemas, nunca se sabía cuales eran aplicables y en ocasiones se exigía la prueba efectiva del uso. Las partidas eran de aplicación posterior a otros 8 textos, pero lo cierto es q nuestro virreinato tenía gran influencia en la resolución de pleitos. b) Emancipación Nacional. Derecho patrio: Esa legislación devino incompatible con la emancipación. A partir de 1810 los sucesivos gobiernos van dictando leyes aisladas, algunas de ellas son verdaderamente revolucionarias pero todas incoherentes. Por ej. la Asamblea del año XIII suprimió el mayorazgo, la esclavitud a futuro, las encomiendas, etc. Ello importó un paso fundamental dentro de la igualdad conformando un verdadero estatuto republicano de la flia, de la sucesión y de los dchos reales. Una ley del 20 de marzo de 1833 autoriza al gob. A dar dispensas para contraer matrimonio entre distintos cultos. Las cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y nulidad fueron excluidas de la jurisdicción eclesiástica y se creo el ministerio de menores. Leyes especiales dictadas por las prov. Admitieron la emancipación. Se mejoró el status sucesorio del conyugue y se dictaron leyes relativas al estado civil. Por lo tanto en la época de la sanción del código estaban en vigor textos hispánicos y la dispersa legislación provincial.

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Indiano y Patrio. comercial. En dic 1822 tomo posesión de estrados. se dedicó al estudio del dcho. D CUYO y presentarlo a Facundo Quiroga quien lo rechazó. La caída de Rivadavia y la Federación lo relegaron a un 2do plano. Su versación en economía política le valió ser designado prof. civil. de la nación. As. Se convirtió en un erudito y en un sabio jurisconsulto. continuó la tradic. Para poder ejercer como abogado debió realizar dos años de práctica forense. y a los estudiosos Maynz. erigida luego de aquella batalla. Fundo y dirigió “el Nacional”. As. este ultimo es el más citado en especial con respecto a las pers. As. comercial. Dps de la batalla de Cepeda fue miembro de la convención prov. 67 de la C. de Napoleón y sus comentaristas: Según Segovia la mitad de los art. e) La ley 36 y el decreto del 20 de octubre de 1864: A pedido del Dip. Concretamente se advierte a través de los romanistas a quienes admiraba Veléz: Vinnio. Ortolo y sobretodo Savigny. luego es ministro de Hacienda de Mitre y del Interior de Sarmiento. El codificador tuvo en cuenta el dcho vigente. de esa mat. A los 18 se recibió en bachiller en arte y a los 20 de bachiller en leyes. Lo cierto es q el cod. d) El cód. La muerte de sus protectores y su simpatía por los unitarios lo hicieron sospechoso. este fue sancionado como cod. Murió el 30/03/1875. del q pudo emerger x su amistad con Quiroga de quien fue abogado y consejero. Producida la segregación de Bs. FUENTES a) Dcho Romano: Fuente indirecta ya q nada esta extraído exactamente de ningún jurisconsulto romano. de 1854 encarga al PE el nombramiento de una comisión codificadora. Años estuvo Vélez alejado de la política por sus vinculaciones con el bando vencido. Sesecionada se le encargo a Eduardo Acevedo la redacción de un código de comercio con la ayuda de D. respetando la tradic.) En menos de un año prepararon el trabajo q fue presentado en Abril de 1857.N de 1860 el congreso sancionó los cod. Hace referencia frecuentemente en sus notas. De 1853 establecía en su art. del cod. José María Cabral se sancionó en junio de 1863 la ley 36 por la q se autorizaba al Pe nombrar a las comisiones q redactarían los proyectos de los cod. penal y de proced. impugno el acuerdo de San Nicolás. de comercio del estado de Bs.As: Estando Bs. La ley nº 12 del 30 de nov. penal de minería y ordenanzas militares. Voto a favor de la CN de 1826 (unitaria) y fue el encargado de llevar el texto a las prov. As. y su parentesco con el gob. pero esta fue postergada sine die. Jurídicas. Francés han sido reproducido por Vélez. Miembro de la legislatura porteña. en el 59. Por otro lado Vélez fue un eximio conocedor de las partidas.Derecho Civil 1 c) Organización nacional: Urquiza como director provisorio dictó en el 1852 un decreto mediante el cual se organizaba una comisión dividida en 4 secciones. Esta tarea no tuvo siquiera ppio de ejecución. El Codificador: Veléz Sarfield Nació en Amboy Córdoba 18/02/1800. Mitre por Decreto 20/10/64 designó a Vélez Sárfield para q presida la comisión encargada de la redacción del cod. el cod. y el foráneo le sirvió para perfeccionar nuestras inst. De comercio ya estaba hecho y por ley de agosto de 1862 se lo convierte en cod. civ. gracias a su prestigioso estudio en Bs. se proced. La Const. negoció los tratados de convivencia con la Confederación. obtiene la devolución de sus bienes y logra la estimación de Rosas y Manuelita quienes le encargan algunos dictámenes de suma importancia. Siendo el dcho patrio vigente y conocido. civ. As. Copia sus estructuras básicas y reflejan el espíritu romano con más fidelidad q los cod. mayores referencias parecían superfluas e innecesarias. en lo único q innovo es en la técnica legislativa. De comercio del estado de Bs . d San Luis (stos Ortiz) le facilitó el camino. si bien solo 145 han sido copiados. Sin embargo según Borda se exagera 6 . Dps de Caseros ya no dejó de ocupar un lugar de primerísima fila en la conducción politica del país. En 1842 se embarcó hacia Montevideo. c) El Cod. Se reserva a las prov. Heignesio. Dcho Hispánico. Cursó sus estudios en el colegio Monserrat de Córdoba. b) Dcho Vigente: Comprende Legislación Española. la amargura y el destierro lo mueven a gestionar el perdón de Rosas q consiguió en 1846. La pobreza. patria en la materia. Cujas. Monitor. q observo y modificó la CN de 1853. en la UBA. europeos. Unificado el estado nacional y bajo el imperio del art. asesor de gob reorganizó y dirigió el bco prov de bs as. Vélez se desempeño como hombre de Consejo: Fue ministro de gob y RREE de Obligado y Alsina. dominio y posesión y adopción del ppio de domicilio aplicado al estado y la capacidad. Mackledey. penal y d minería. pero no p/ sustituirlas por otras extrañas a nuestra sociedad. Civ. En 1862 fue elegido Senador Nac. en aquella época empezó su renombre como abogado y jurista. Representó a San Luis en Congreso Gral Constituyente de 1824 se destacó su capacidad y espíritu de trabajo. 67 (atribuciones del Congreso) el dictado de los cod. Vélez Sarfield (ministro de Gob. d fondo.As. El cod. las obligaciones en gral. Siempre ambiciono actuar en Bs.. Jurídica del país. para dictar los código civ. cuyas costumbres Vélez conocía y respetó. Entre tanto en 1864 había recibido el encargo del Cod. Reinstalado en Bs.

d) La obra de Freitas: Freitas era un eminente jurista brasileño a quien se le encargó la org. Poseía un gran rigor lógico lo q llevó al autor a crear divisiones de cada tema. e) Ley de venta d inmuebles fraccionados y a plazo nº 14005 – 30/09/1950: reguló la venta d plazos d lotes d terrenos.12/11/1888: sustituyó el régimen matrimonial del código civil por medio del cual se permitía a los no católicos celebrar matrimonio. el italiano. d) Ley de Propiedad Horizontal nº 13512 – 30/09/1948: el codificador había prohibido la división horizontal d la propiedad (art 2617). (ley nº 2393). esto fue derogado por esta ley. i) Ley de Nombre nº 18248. Esta ley a su vez fue modificada en 1968 x ley 17711 y sustituida x ley 23515 de 1987. e) Otras fuentes: Borda cita como otras fuentes a: Cod. b) Ley de Derechos civiles d la mujer nº 11357 – 14/09/1926: amplió considerablemente la capacidad civil d la mujer casada. g) Ley sobre Catastro y Prescripción de Inmuebles nº 14159 – 03/10/1952: normas sobre catastro y reglamentó como juicios contenciosos el procedimiento d adquisición d inmuebles x prescripción.q nuevamente reglamentó esa forma d disolución d matrimonio. son: Aubry y Rau. francés pues este a su vez posee influencia romanista. luego suspendido por decretoley 4070/56 y luego sustituido x ley nº 23515. Se encuentra vigente en lo sustancial. cuenta con notas referentes a como debe interpretarse las dif disposiciones. Incorporó el bien d familia inejecutable x deudas posteriores a la constitución como tal. Civ de Chile elaborado por Bello q Vélez juzga muy superior. La influencia mayor del cod. tbn poseía gran precisión conceptual. Chabot. c) Ley de Adopción nº 13252: la adopción no había sido incluida en nuestro código hasta la sanción d esta ley. q fue sustituida x ley 19134. Los comentaristas más destacados de este cod. Sigue hoy vigente con modificaciones q introdujo la ley nº 23266. Troplong (sucesión testamentaria y dcho reales) Demolombe. ello motivo q años dps se sancionaría la ley de matrimonio civ. Vélez adoptó el matrimonio canónico como el único válido. h) Ley de Régimen d Menores y d la Familia nº 14394 – 30/12/1954: Reforma en cuanto a capacidad para celebrar matrimonio. es sumamente original. II sección: de los dchos personales en las relac de flia Libro II: de los dchos personales en las relac. Disposiciones comunes I sección: sujeciones II sección: privilegios III Sección: prescripción Leyes Modificatorias y Complementarias del Código Civil a) Ley de Matrimonio Civil nº 2393 . q es una disquisición jurídica pura. Este clasifico y sistematizó este material conforme al método q expone en su introducción. el prusiano. al de los estados Sardos. Imposibilita la celebración del matrimonio a los no católicos. el esbozo era un anteproyecto. j) Ley d Registro d la Propiedad del Automotor (decreto ley nº 6582/58): crea registro nacional d la propiedad del automotor y modifica sustancialmente el régimen dominial d esas cosas al obligar el registro d los negocios jurídicos d la propiedad y declarar q el propietario es quien tiene inscripto a su nombre el vehículo. Civiles I sección: Obligaciones II sección: Hechos y actos jurídicos III: sección: contratos Libro III: de los dchos reales Libro IV: de los dchos reales y personales.Derecho Civil 1 la influencia del cod. Método I Título preliminar: De las leyes II Título Preliminar: de los modos de contar los intervalos del dcho Libro I: de las personas I sección: de las personas en gral. francés se produjo en la técnica jurídica. f) Ley sobre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio nº 14367 – 11/10/1954: introdujo sustanciales reformas al régimen del derecho d familia. el sajón. y Zachariae. Al del estado de Louisiana. hasta hoy vigente. Introdujo el divorcio vincular. entre los autores destaca a Goyena (proyecto CC para España). De la legislación portuguesa. actualmente todos los hijos son iguales ante la ley (ley nº 23264). pero quedo inconcluso al llegar a las sucesiones debido a la renuncia de Freitas. suprimía parcialmente las distinciones entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. 7 . f) Dcho canónico: tuvo influencia particularmente en materia de dcho de flia y matrimonio. simple ausencia y presunción d fallecimiento. a Story y Foelix (problemas de dcho inter priv) a Serrigny (sobre dcho adm) y a muchos más. el austriaco y el ruso.

Derecho Civil 1 Proyectos d Reforma Integral  Anteproyecto d Bibilioni: se hizo sobre un método moderno. r) Reforma d algunas disposiciones sobre tutela y curatela y admisión d la astreintes Art 66b bis s) La reparación amplia del daño moral y la responsabilidad civil contractual Art 522 y extracontractual 1078 t) Inscripción registral como forma d publicidad para la transmisión d derechos reales sobre inmuebles Art 2505 u) Se presume la aceptación d la herencia bajo beneficio d inventario Art 3. derechos reales e intelectuales. los hechos jurídicos y el ejercicio los derechos. obligaciones. El Libro Tercero d las obligaciones y sus fuentes. d) Mayoría d edad los 21 años art 126 e) Ampliación d la capacidad d los menores d 18 art 128 f) Admisión d la emancipación dativa al lado d la derivada del matrimonio y se aumenta el ámbito d su capacidad (art 131) g) Introducción d la teoría del riesgo creado en materia d ilícitos (art 1113). Es una obra moderna ajustada a un excelente método: título preliminar con 3 capítulos con disposiciones generales. 48) q) Introducción en nuestro derecho positivo d la institución d la inhabilitación. Hubo un cambio d filosofía liberal individualista y positivista por otra d contenido más social. arts. y encargó a Lafaille y Tobal la redacción definitiva. poniéndola en pie d completa igualdad con el marido. en particular los contratos. 45. n) Modifica el sistema d los efectos d la ley con relación al tiempo (art 3) o) Reconocimiento d la costumbre como fuente del derecho (art 17) p) Nueva regulación d la persona jurídica (art 33. donde nunca fue considerado.la Secretaría d Estado d justicia designó una comisión q debía estudiar la reforma del Código Civil. con lo q modifica sustancialmente la ubicación d esta materia. 46.363 v) Nuevas reglas d colación (art 3477) y sobre orden hereditario (art 3569 bis. Rige a partir del 01/07/1968. 3581. 954). bienes. ésta juzgó que era necesaria una revisión general del mismo. mas humano. -Antecedentes: poco después d producida la revolución de 1966. que comprende normas aplicables a toda relación jurídica. l) se mejora la situación d la mujer casada. Libro II. ley d matrimonio civil). preocupado d una justicia más auténtica. inconvenientes o fraudulentas del cónyuge administrador. inclusive los d degradar y destruir la propiedad. al exigir el consentimiento del cónyuge para disponer d los más importantes bienes del matrimonio (art. Se reformaron cerca d 200 artículos. en el Libro Segundo (parte especial) trata del derecho d familia. atribuía al dueño poderes omnímodos. hechos y actos jurídicos y tutela d los derechos. pues siguiendo los códigos alemán y brasileño. Llambías fue el verdadero impulsor d este anteproyectos. 3576. m) Acentuación d la seguridad jurídica protegiendo a los terceros adquirientes d buena fe y a título oneroso (art 1051) y a quienes han adquirido un inmueble x boleto d compraventa (art. prescripción y registros. Libro V. k) Abreviación d los plazos excesivamente prolongados d prescripción. 3576 bis. sucesiones: trata d la herencia. y se ha hecho más estrecha y vital la sociedad conyugal. 2512-2513 c) La Modernización ha resultado no solo del cambio filosófico sino tbn d haberle impreso la dinámica apropiada a nuestro tiempo. la teoría d la imprevisión y el principio d la buena fe como regla d interpretación d los contratos (art. Libro IV.3585 y 3586). 8 . Libro I. 3571. Se destacaron: a) admisión d la teoría del abuso del derecho (art. h) Admisión d la mora automática d las obligaciones a plazo (art 509) i) Introducción del pacto comisorio tácito en los contratos (art 1204) j) Admisión del divorcio x mutuo consentimiento (art 67 bis. normas d derecho internacional privado y cómputo d plazos. Libro II.con lo q se protege a los cónyuges d las enajenaciones inconsultas. Esta obra tuvo gran mérito. q siguiendo las ideas del liberalismo manchesteriano. 1276 y 1277). pero su importancia no radica en la cantidad sino en el cambio d orientación q se refleja en algunas d las instituciones incorporadas. donde trata de las personas. parte gral: persona. 1071). El nuevo texto suprime esas potestades inicuas y prescribe q debe hacerse un ejercicio regular d la propiedad (limitación del carácter absoluto del dominio. 3573.  Anteproyecto d 1954: Es obra del Instituto d Derecho Civil d la Dirección d Institutos Jurídicos dependiente del Ministerio d Justicia.  Proyecto d 1936: Bibiloni falleció poco después de entregar su trabajo a la Comisión Reformadora que lo había nombrado. Ley N 17711 – Reforma de 1968 Sancionada el 22/04/1968. Luego. El 01/10/1936 el proyecto fue elevado al Poder Ejecutivo y este lo envió al Congreso. b) La muy importante reforma del artículo 2513. El Libro Cuarto d los derechos reales y el Libro Quinto d sucesiones. el vicio d lesión (art. 1198). incluye un Libro Primero que contiene una parte general. 1085). familia.

las ordenanzas municipales de carácter general. o como se dice en doctrina. Ley en sentido material: Es la norma escrita sancionada por la autoridad pública competente. los edictos d la policía. Efectos d la Ley con Relación al Tiempo Fecha d Entrada en Vigencia Art 2 CC reformado x ley 16504 dice: “las leyes no son obligatorias sino dps d su publicación. Estas leyes reciben un nro q las identifica y según su contenido serán al mismo tiempo o no leyes materiales. general y abstracta. Pero si esto es así. las leyes dictadas x el Congreso Nacional y x las Legislaturas Provinciales. justo. Común significa q es una norma formulada en términos generales x haberse establecido para un número indeterminado d actos. En el orden provincial son dictadas por las legislaturas d cada provincia. Las normas jurídicas pueden ser distintas disposiciones. La norma jurídica es el contenido de la ley. en consecuencia el tema se relaciona con la sanción y la promulgación d la ley. la ley emana d autoridad pública y x ello actúa en la soberanía política diferenciándose d las reglas impuestas x poderes privados. inclusive en algunos casos puede establecerse q la ley se aplique con retroactividad. La ley es una especie de norma jurídica. Ley en Sentido Formal: Es el acto emanado del PL que en el orden nacional se elabora a traves d lo dispuesto en los artículos 68 a 73 d la CN. ley es toda norma jurídica imperativa de carácter general. Puede ocurrir q la trascendencia d la reforma legislativa imponga un plazo mayor q el fijado en el artículo 2. Naturaleza: Origen Público. la indemnización d los daños y perjuicios ocasionados a 3ros. la justicia d la ley está también vinculada a su adecuación a la CN.  Generalidad: se trata d una norma dictada con carácter general y no con relación a cierta persona en particular. Desde otro punto d vista. no siendo imprescindible q se aplique a todos los habitantes. ley en sentido material y ley en sentido formal. pero si q su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida. ejercido en forma legítima. BOLILLA 2 Teoría general de la Ley Concepto Suárez: “Es el precepto común. Ley y Norma Jurídica La ley para la Ciencia del Derecho. la ley es también una norma jurídica cuando tiene un contenido jurídico y es sancionado por el Estado. cuando señala q las leyes son obligatorias para todos los q habiten el territorio d la república. Revisten este doble carácter las expresiones del PL nacional o provincial.Derecho Civil 1 w) Derogación d la prohibición del casamiento entre leprosos. y un elemento formal que es la legislación. etc. bajo el título “d la formación y la sanción d las leyes”. y acordadas d las cámaras d apelaciones cuando establecen normas generales. etc. Contiene siempre una sanción para el q la viole. En sentido amplio. Caracteres  Obligatoriedad: es la esencia d la ley para asegurar su cumplimiento y real vigencia. es lo q dispone el artículo 1º del CC. Responden a este concepto: la CN y las Constituciones provinciales. por ejemplo: un contrato que produce efectos inmediatos. el tema sobre el que lo que versa. en el lenguaje jurídico con la expresión ley se alude a la que emana del proceso legislativo cumplido de acuerdo con los preceptos de la Constitución Nacional relativos a la "Formación y sanción de las leyes". las individuales. tales como la patria potestad o los poderes convencionales. sean ciudadanos o extranjeros. Si no designan tiempo. sanción q en el orden civil puede ser la nulidad del acto. serán obligatorias dps d los 8 días siguientes a los d su publicación oficial”. los reglamentos d la corte suprema. obliga a todos. que no específicamente pueden ser establecidas por el Estado. que sean d carácter general. Hace referencia a q se establece para un nro indeterminado d personas o d hechos. domiciliados o transeúntes. Otras veces. es la norma en sentido general. la urgencia d la media puede mover al legislador a prescindir del plazo d8 dias para los departamentos d campaña.  Autenticidad: la ley debe emanar del poder con funicón legislativa. x ej. Justo se refiere a la igualdad d tratamiento d situaciones iguales. Suficientemente Promulgada hace referencia a que ha d haber sido establecida x el legislador conforme al mecanismo constitucional. establecida por la autoridad social investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta obligatoria. si estatuyen normas generales. Es el carácter imperativo d la ley.  Justicia: el concepto d justicia se vincula a la igualdad. pero son únicamente formales las que se refieren a asuntos concretos del gob. suficientemente promulgado”. y desde el día en q ellas determinen. q no se agote en un caso. De ahí que sea necesario distinguir el sentido amplio y el restringido.  Cuando la ley señala la fecha d su entrada en vigor: La ley es obligatoria desde el momento señalado en ella. 9 . la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. administración pública. es decir la supremacía constitucional. que tiene un elemento material que se traduce en la norma general. estable. Por eso no son leyes en sentido material las q conceden una pensión a determinada persona. los decretos reglamentarios del PE.

Las nuevas leyes se aplican a las consecuencias q se producen después d la sanción d una nueva ley. Esta solución era grata a los ojos d los juristas q hicieron un dogma d respeto a la autonomía d la voluntad. la reforma q d este se haga no lo afecta aun cuando agregue nuevos requisitos. y de los contratos posteriores. Efectos Inmediatos y Diferidos Nuestro código adopta d manera expresa la regla del efecto inmediato d la nueva ley.  Situaciones jurídicas en curso d constitución: algunas situaciones jurídicas tienen un iter constitutivo.  Subsistencia d las leyes supletorias vigentes al tiempo d la conclusión d los contratos. La constitución d sociedades típicas. Se considera que al ser leyes que reemplazan la voluntad expresada por los contratantes. se regulan por la nueva. En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada. En efecto. pasan a integrar el contrato. d otro modo habría retroactividad. que desde luego. Normalmente se entendió q de esta manera se respetaba la voluntad d las partes expresada en el contrato. el de los contratos anteriores la nueva. si durante ese proceso d constitución se modifica la ley. puede darse un fenómeno d supervivencia d la ley antigua cuando la nueva ley contiene disposiciones supletorias q no se aplican a los contratos en curso d ejecución.Derecho Civil 1  Caso en q la ley no establece la fecha d comienzo d su vigencia: las leyes entran en vigencia a los 8 días d su publicación oficial Principios q surgen del art. la q se aplicará a las situaciones y relaciones jurídicas q nazcan con posterioridad a ella y a las consecuencias d las situaciones y relaciones jurídicas existentes al tiempo d entrada en vigor del nuevo texto legal. Efectos Diferidos. pero no extinguidos al entrar en vigencia. ya q la ley no debe afectar las mencionadas garantías constitucionales. Para q una ley sea retroactiva. proyectándose hacia el futuro en lo que a ese contrato concierne. debe cumplir 2 requisitos conforme lo dispone el art. y q es manifiesto q las nuevas leyes deben ser preferentemente d aplicación inmediata x considerarse mejores q las sustituidas. dado que atienden solo intereses particulares. Borda sostuvo q la legislación supletoria debía presumirse incorporada al contrato. 3 del CC  Aplicación o efecto inmediato d las nuevas leyes a las situaciones jurídicas en curso. aún cuando las partes no lo hubieran dicho expresamente. Ha sostenido como fundamento que d este modo subsistirían dos ordenamientos distintos en materia contractual. 3: q la ley así lo debe declarar expresamente y q no afecte los derechos q estuvieran amparados por garantías constitucionales. Ultractividad Art 3 trae una regla q consagra la subsistencia d la ley antigua. En cambio. x lo q la misma obedecerá a la necesidad d su aplicación retroactiva. Llambías ha criticado la solución del art 3. Cuando las leyes en conflicto son supletorias. El 1º requisito es inherente a ella su declaración. Retroactividad La retroactividad se da cuando la nueva ley se aplica a los actos jurídicos realizados bajo el imperio d la ley antigua.  Principio d irretroactividad salvo disposición legal en contrario  Límite d la retroactividad dada x los derechos amparados x la constitución.  Situaciones jurídicas ya constituidas o ya extinguidas: se rigen x la ley bajo la cual se constituyeron o extinguieron. La ley vieja tiene. 10 . la ley nueva puede tener efecto retroactivo si ella misma lo establece o 2º. pueden ser dejadas de lado en los convenios. y si lo hiciere será declarada inconstitucional. De allí q aplicar una nueva legislación supletoria a un contrato en curso podía significar una mutación importante d las obligaciones y derechos q las partes se habían atribuido en el contrato. que se rigen por la anterior. por lo q estos se siguen rigiendo x la ley antigua. Si un matrimonio se concluyó d acuerdo a la forma exigida x la ley. pues se incorporan por voluntad implícita de las partes. propiciando la aplicación inmediata d la nueva ley a los contratos en curso. El 2º requisito es una limitación del 1º. se produce el fenómeno de dos leyes vigentes al mismo tiempo.  Consecuencias alas q se aplican las nuevas leyes: consecuencias son todos los efectos d hecho o d derecho q reconocen como causa a una relación jurídica existente. un efecto llamado ultra activo o de supervivencia como si fuera una cláusula que asumieron en el contrato las partes y que no es necesario alterar por no estar afectado ningún interés público o general. por tanto.  Excepciones: la noción d efecto inmediato tiene dos excepciones: o 1º. Al sobrevivir la ley modificada. pero se aplican si ellos nada disponen. la nueva normativa es aplicable a ese proceso d constitución. las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso d ejecución. y a las situaciones jurídicas nacidas o hechos acaecidos bajo la vigencia d aquella. En curso de ejecución están los contratos ya celebrados cuando se sancionó la nueva ley.

Cuando estén en juego los principios d orden público. administrativo. costumbres o principios generales). d una sociedad solo algunos países latinoamericanos y noruega lo han establecido en su CN.3º fueren d mero privilegio. tal como lo dispone el artículo 14 del CC: “las leyes extranjeras no serán aplicables: 1º cuando su aplicación se oponga al derecho público criminal d la república. penal. Hay ciertos casos d aplicación extraterritorial cuando la misma ley lo dispone. No los ampara tan solo porq la ley los afecta con carácter retroactivo. De esta manera la protección de los dchos no solo esta por sobre encima de la ley. 2º cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu d la legislación d este CC. domiciliado o transeúntes” Contenido SITUACION LEY QUE RIGE Estado Domicilio Capacidad/ incapacidad de hecho Instrumentos públicos Lugar de celebración Contratos (tbn reformas y solemnidades) En situación permanente Lugar en el que están situados Los que el propietario lleva consigo Bienes muebles Uso personal Domicilio (del propietario) Para venta o transporte Inmuebles (situados en Arg) Leyes Argentinas Sucesiones Domicilio (del causante) Aplicación del Derecho Extranjero Como regla general aparece la aplicación territorial d la ley. La corte suprema cuando ha árido proteger un dcho no ha acudido al CC sino a la a la protección de la CN dado q el primero es insuficiente para dar seguridad y continuidad a los dchos. sino q los ampara en todo caso. se está aplicando el derecho. como lo haría la protección indiscriminada e imposible de los dchos adquiridos. el juez deberá abstenerse d hacerlo cuando tal ley esté en pugna con el derecho d nuestro país (CN al. Efectos de la ley con relación al territorio Análisis del primer titulo preliminar del CC La aplicación territorial surge del artículo 1º del CC: “las leyes son obligatorias para todos los q habitan el territorio d la república. Pero esto trae tan graves inconvenientes q el legislador no a podido menos q desconocerla y admitir excepciones.  Aplicación: cuando se trata d someter las relaciones nacidas entre las personas a las normas jurídicas (leyes. Es al legislador al q hay q temerle pues si estos dictan leyes injustamente retroactivas se pueden producir perjuicios irreparables. a la religión el Estado. El ppio de irretroactividad no afecta al legislador q pueda dictar leyes de ese carácter. el desconocimiento de los dchos nunca han provenido de los jueces. sino en el amparo const. aun cuando x el primer envio correspondiere la aplicación extraterritorial d la ley extranjera. en la protección const. La solución Del problema de la seguridad individual no esta pues. a la tolerancia d cultos. sino q es completa. De aquí surge toda vez q corresponda aplicar la ley extranjera. o a la moral y a las buenas costumbres. 4º cuando las leyes d este CC. sólo obliga al juez en el caso en q la ley nueva nada disponga. en colisión con las leyes extranjeras. si aquella ley ha sido dictada en odio al culto católico. Concepto. de todos los dchos adquiridos pues esto resulta jurídicamente imposible. También ha ocurrido con la jurisprudencia de nuestra cortes suprema de justicia según la cual el ppio de q las leyes no pueden tener efectos retroactivos si afectan dchos adquiridos patrimoniales es de orden constitucional. La inseguridad en el goce de los bienes. Normalmente esta 11 . fiscal) e igualmente inaplicable la ley extranjera cuando se opone a la religión. Técnicas Jurídica d Aplicación Interpretación y Aplicación d las Leyes. no obstante a ello ha debido reconocer la constitucionalidad de numerosas leyes q los afectan. No se resguardan así todos los dchos actuales.Derecho Civil 1 Seguridad jurídica y el principio de irrectroacividad Según borda. Los casos mencionados x ese precepto no son sino meras aplicaciones del principio d orden público x lo q toda ley q resultare lesiva a las instituciones fundamentales del país serán obviadas x el juez. se los protege frente a toda ley q los afecte sustancialmente. Por lo tanto al darles jerarquías const. fueren más favorables a la validez d estos actos”. d aquellos dchos q se estiman fundamentales para el individuo y la soc. al introducir el ppio de irretroactividad en la CN se le otorga una rigidez q no concuerda con las necesidades jurídicas políticas y economía. se la dejará d lado volviéndose a la aplicación territorial d nuestras leyes. sean ciudadanos o extranjeros. peor existe la conciencia clara de q no deseamos q estos se mantengan inmutables para el porvenir. para el pasado y para el futuro.

Además los trabajos preparatorios suelen ser confusos. el bien común. la aplicación en cambio es una actividad dirigida a determinar los efectos y consecuencias jurídicas q produce la norma q corresponde. 4. sociales y políticas: El juez debe apreciar las circunstancias del momento. Fuentes. ya que sólo puede ser debidamente aplicado lo q es comprendido en su propia razón d ser. Para decidirse a negar validez a una ley. La expresión “voluntad del legislador o de la ley” se emplea aludiendo al propósito q ha inspirado a la norma jurídica ( y no a la intención psicológica del legislador). la q satisface con más acierto el espíritu de la ley. Texto de la ley: El juez debe atenerse al texto de la ley considerando el lenguaje técnico-jurídico. El problema del Derecho Injusto La postura tradicional en esta materia es la de q el intérprete no puede juzgar acerca d la justicia d la ley. es impropio hablar d interpretación legislativa. ya que le basta con el poder d dictar la norma. el juez no puede determinarse x apreciaciones d carácter estrictamente subjetivo. debe aplicarse No se concibe la existencia d un derecho injusto. d allí q la aplicación es un acto d autoridad. relación de la disposición interpretada con otras de la misma ley o de otras leyes: las normas legales no deben interpretarse aisladamente sino armonizándolas con otras disposiciones de la misma ley. lo q significa q toda ley injusta es anticonstitucional. 2. xq no es una ley. la única q interesa desde el punto d vista del derecho positivo. La ley es lo q los jueces dicen q es. aun injusto. substituirla x otra.  Interpretación doctrinaria: es la que hacen d la ley los autores y tratadistas. contradictorios. Es concreta. y b) atribuir sentido a las normas. si el juez estima q una norma es injusta. el intérprete debe contribuir a q ese fin se cumpla.Derecho Civil 1 aplicación va a tener como resultado final una sentencia. Es un importante aporte al esclarecimiento del sentido d los textos legales. un mandato particular y concreto derivado d la aplicación d las normas jurídicas con efecto en el caso particular. Sin embargo. y el preámbulo establece afianzar la justicia. Se debe concordar la vieja ley con el espíritu de la legislación contemporánea e interpretarla de acuerdo con necesidades y tendencias actuales 3. q son resultado de las convulsiones sociales. pues el Poder Legislativo es el q dicta la ley.  Interpretación Judicial: es la más común. no basta q estime q la solución legal puede ser sustituida x otra mejor. no es derecho. Las llamadas leyes interpretativas significan en realidad una nueva norma jurídica. El CC debe ser interpretado en concordancia con las nuevas ideas jurídicas. debe señalarse q la interpretación es una actividad d conocimiento. particularmente con las posteriores. El texto debe tenerse siempre presente como manifestación autentica y solemne del espíritu. modificarla. Es abstracta y casi siempre puramente lógica. un acto d imperio x el cual el juez decide el litigio. la consideración de estos factores permite seguir el pensamiento de los autores de la ley y precisar su alcance. Tbn debe coordinárselas con las de las otras leyes. pues su finalidad es precisamente revelarlo. Hoy tal procedimiento a caído en desprestigio pues lo q interesa al intérprete es cual es al interpretación más justa. La Constitución Nacional incluye entre sus preceptos todos los principios fundamentales del derecho natural. o q es inconveniente. Esta tarea de aplicar el derecho impone: a) elegir la norma aplicable. Para q sea legítima la negativa del juez a aplicar la ley. deben ser justas. para merecer el nombre d jurídicas. Fin d la ley: toda norma jurídica se dicta con un propósito determinado. la q mejor se adapta a las actuales circunstancias. y apreciar su eficacia en cuanto al gobierno d las relaciones jurídicas. El derecho. debe negarse a aplicarla. q los jueces utilizan con frecuencia. el concepto d derecho implica la idea d justicia. busca el sentido d la ley q más convenga al caso que debe decidir: es una interpretación influida x los hechos del caso. X consiguiente. Tipos d Interpretación  Interpretación Auténtica o Legislativa: Según Borda. En nuestro derecho positivo. referida a la norma aplicable al caso concreto. Las normas jurídicas dictadas x el poder público. pero no la interpreta. 5. Reglas de interpretación de la ley 1. aparentemente comprendidas en el ámbito d su vigencia (LLambías). La suprema corte ha reconocido el valor de interpretación auténtica a las 12 . debe haber una colisión radical entre ella y los principios del derecho natural. x los intereses en juego y la moral. Condiciones economía. es buscar el sentido y valor d la norma para medir su extensión precisa. puesto q los jueces integran el ordenamiento jurídico y sus fallos tienen carácter obligatorio para las partes. tanto aquella d la cual se extrae el mandato particular como d aquellas cuya aplicación se excluye en el caso completo (*Galgano)  Vinculación con la Interpretación: aplicación e interpretación son actividades íntimamente ligadas. Por texto debe entenderse no solo la letra sino tbn su espíritu. la negativa d aplicar una ley injusta no ofrece ningún conflicto d orden legal. x lo tanto el juez argentino puede negarse a aplicar una ley injusta. discusión parlamentaria y otros trabajos preparatorios: para establecer la intención del legislador.  Interpretación: esta precede a la aplicación.

Precepto tomado del art. pero carecería d toda eficacia obviamente en el ámbito d los derechos reales o d familia. pues el principio general d libertad sólo podría suplir la ley en las materias q dependen d la autonomía privada. Obviamente no hay vacíos en el ordenamiento jurídico en sí. Aún así. con lo cual se excede lo limitado de la letra de la ley. Art. sino q importa la valoración de diversos factores. impone a los jueces la necesidad de encontrar siempre una solución a todos los casos que se les plantean. paralelo o aun antepuesto a la misma ley. 10. Adagios: son preceptos lógicos y ppios de dialéctica jurídica q facilitaban al razonamiento y prestaban apoyo a la argumentación. ha sostenido la inexistencia d lagunas. puede ser interpretado d una manera más justa. en su caso. tanto más en cuanto Vélez no revisó todas las notas. Resultado d la interpretación: si de un texto legal pueden resultar dos o mas interpretaciones de be preferirse la más justa y q resuelva con mayor acierto y equidad los intereses en juego. 7. 8. Lagunas Legislativas El positivismo jurídico. Además las discusiones parlamentarias ayudan a poner de manifiesto el fin de la ley y las circunstancias de la época. pero ella ha sido casi abandonada en la doctrina civilística contemporánea. así como. insuficiencia de las leyes”. Obligación De Juzgar. No obstante la interpretación no es un mero ejercicio lógico. ante la necesidad de colmarlas para la resolución de los casos particulares que se presentan a los jueces. 16. en caso de que la interpretación gramatical falle. resolverá por los principios generales del derecho. para apoyar una solución q se ha decidido de antemano. la existencia d lagunas es admitida. está la recurrencia a la analogía o a la interpretación integradora. c) La analogía: mediante iguales razones. si considera q el art. Consiguientemente.C. consecuencias no previstas: La aplicación de normas legales q en abstracto son justas.. Notas del CC: estas no forman parte de la ley ni tienen fuerza obligatoria. 13 . Pero el juez puede desdeñar la solución de la nota. entre otros. En la práctica de lo tribunales estos trabajos se invocan solamente si favorecen a la interpretación q se cree preferible. Se ha observado q la lógica es impotente para llenar todos los vacíos resultantes d la insuficiencia d los textos. como lo señala el art. pero tiene valor en al interpretación de ley a los antecedentes de su sanción suelen desarrollar y completar el pensamiento contenido en el art. la norma consuetudinaria puede. naturalmente. esta jurisprudencia ha dado lugar a fallos contradictorios. d) Frustrada la búsqueda de solución por esas vías corresponde acudir a los principios generales del derecho.Derecho Civil 1 manifestaciones del miembro informante de las comisiones parlamentarias. su fundamento reside en q si el motivo d la ley es el mismo del caso no previsto. Pero si se les reconoce valor como antecedente histórico y doctrinario. Solución de Las Cuestiones Civiles. o a los fundamentos del mensaje del PE en q eleva al Congreso un proyecto de ley q dp resulta sancionado. 6. 15 del Código establece: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio u oscuridad. 4 del Código Civil francés. 17) y si aun fuere dudosa. 16. o tenían por objeto mantener firme el espíritu del legislador. 18 de la Constitución Nacional. en cuanto exige ley incrimitario “anterior al hecho del proceso”. para lo cual ha de recurrir a los medios establecidos por el art. Dentro d estas soluciones. esto es. el Código Civil establece la siguiente progresión para interpretar la ley: a) las palabras de la ley. atenderá a los principios de leyes análogas y a la costumbre (art. Además estos adagios suelen ser contradictorios entre si y la doctrina moderna se ha manifestado contra ellos. Téngase bien presente que la aplicación analógica. b) Su espíritu. pues a través d los medios d integración el juez debe encontrar siempre una solución. suele acarrear consecuencias q no se han previsto y q son injustas el juez puede apartarse del texto y aplicar otros ppios legales. no lo es en ámbito penal por principio de reserva que fluye del art. la solución debe ser igual. Ello equivale a rechazar el dogma positivista. 9. es decir que si la cuestión no puede resolverse por la palabra ni por el espíritu de la ley. 16 del C. una interpretación gramatical. debe darse a este la mismo solución. Los tribunales suelen invocarlos pero con moderación. que es jurídicamente posible en materia civil. Analogía: autorizada en el art. Estos textos nos enfrentan al problema de la plenitud del ordenamiento jurídico y la existencia de lagunas. habida cuenta de la virtualidad de la costumbre como fuente del Derecho. constituir también un cartabón interpretativo. Por lo tanto. Una norma negativa (todo lo q no está prohibido está permitido) q complementara el sistema jurídico resuelve muy poco en la esfera d la aplicación práctica. pues aún la más perfecta d las legislaciones no puede comprender la totalidad d los casos. e) Actualmente.

estos de acuerdo con las reglas sentadas en el párrafo anterior y a partir del día que se celebró el acto. Para otra corriente. Si nada disponen se ajustan a tales reglas. terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. además pueden estatuir reglas distintas y propias. dichos principios generales del derecho son los fundamentos de la legislación positiva de cada Estado. ya por medio de la conciencia colectiva fundada en los sentimientos íntimos de justicia y equidad que Dios ha inspirado en el corazón de los hombres. Art. 24 establece: "el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche. en cuyo caso se contará hora por hora. en la solución de las cuestiones civiles. su nacimiento y terminación. corriese desde algunos de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo. por su parte entiende que los principios generales del derecho "son sencillamente los acuñados por la ciencia del derecho". un plazo que principie el 15 de un mes. y q sin embargo es ampliado x la doctrina q legitima al enfermo y al tutor. 26 prescribe lo siguiente: "Si el mes que ha de principiar un plazo de meses o años. la denominada legalista o estatista. b) Por imperfección técnica: porq alguna materia ha sido regulada sin tener en cuenta alguna d las posibilidades. 25 y 26 disponen la manera de contar los períodos de meses y años. Se alude a las normas propuestas por los juristas en sus obras jurídicas (Pacchioni). Art. la ley o las mismas partes pueden resolver que el plazo se computa por horas.Cabe destacar que existe corriente doctrinarias positivistas eclécticas que "procuran combinar algunas posiciones precedentes". Los Principios Generales Del Derecho Como Fuente Del Derecho. con un sentido de justicia y equidad. los principios son los del derecho natural (Llambías. c) Lagunas d regulación: las enumeraciones limitativas o enumerativas pueden ser incompletas o puede darse x verbi gracia. En la corriente Iusnaturalista. que dominó en Italia. Plazos De Semanas. Los arts. Los últimos 7 artículos del 2º Título preliminar del Código. en las que no están interesado el orden público. sino porque han informado efectivamente el sistema positivo de nuestro derecho (alude al italiano) y llegado a ser de ese modo principios de derecho positivo vigente. a las circunstancias del caso y en consecuencia. los principios generales del derecho deben adecuarse. Borda). cómo deben calcularse y cual es su efecto y valor. La corriente denominada positivista científica. y también principios de derecho romano y universalmente admitidos por la doctrina. Pueden ser de hecho principios racionales superiores de ética social. y si el plazo. pueden modificarla o sustituirlas. a qué se entiende por plazos. Otra corriente doctrinaria. la positivista histórica. Otras leyes. que son relativas al calendario. y es por ello que las partes en las convenciones particulares. debe ser considerado como un conjunto de normas integradas con elementos fijos e inmutables y otros en cierto modo variable de resolver de acuerdo con las circunstancias del caso no previsto en normas legales expresas. Plazos d Meses y Años. pero tienen valor no porque sean puramente racionales éticos o de derecho científico. del 23 al 29. Estas normas son supletorias. Modo De Contar Los Intervalos De Derecho. sostiene que los principios generales del derecho son las normas del derecho romano o el derecho común (Bianchi). ya por medio de la opinión de los jurisconsultos. cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año". Estos principios para esta corriente no se encuentran escritas en ninguna ley. En la regla general la primera parte dice que los días. el último día del plazo será el último día de este segundo mes". como x ej en el art 114 q enuncia limitativamente a las personas q pueden denunciar la demencia. en tiempo y en todo lugar. pero deben regir por analogía los principios expuestos Llambías Significa 7 días completos contándose. meses y años se contará por el calendario Gregoriano. los plazos del día no se contará de momento a momento. y que casi siempre se abren paso aun en medio de la lucha de los intereses y pasiones". de año a año. Ej: si se estipula un plazo de un mes a partir del 31 de enero. Art. los principios generales del derecho. pero que son los presupuestos lógicos necesarios de la distintas normas legislativas. terminará el 15 del mes correspondiente. contienen reglas destinadas a establecer cómo deben resolverse los problemas temporales de las situaciones y relaciones jurídicas. Código Civil no prevee el plazo por semanas. Meses Y Años. No hay uniformidad de criterios en cuanto a qué debe entenderse por principios generales del derecho. ni por horas. aquel vence el 28 de febrero o el 29 si 14 . Sin embargo. 25 establece: "Los plazos de mes a mes. Así. Abelenda define "como aquellas normas de conducta que han recibido sanción humana universal. sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha Sin embargo.Derecho Civil 1 Casos en q existen lagunas: a) ausencia d regulación: la ley calla en absoluto porq remite la solución a la costumbre o porq considera q la cuestión todavía no está madura para ser regulada. Dias. constaré de más días que el mes en que ha de terminar el plazo.

) y al grupo u organización humana (art. 27 establece: "Todos los plazos serán continuos y completos. La condición de persona descansa en la comprensión que la Declaración Universal de Derechos Humanos que se concretó en el año 1948 en esta expresión: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Caracter De Las Normas Del Segundo Titulo Preliminar Del C.C. 31 del Código expresa: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible”. y de las partes en los contratos. tal es la aptitud que el derecho reconoce o atribuye para adquirir derechos y contraer obligaciones. sino que son seres con dignidad dotados de razón y conciencia. feto) (art. 32 y ss. Velez Sarfield. los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazos. nadie podrá traducir la sintesis de la existencia de la personas. Es lo caracterisitico del concepto de modo tal que podría decirse capacidad de derecho y personalidad jurídica tienen igual significado. que el plazo se computará de una manera distinta. ya que hay dos mundos: el visible y el ideal.Derecho el año fuere bisiesto. En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. 16 del Esbozo de Freitas. Civil 1 Formas De Computar Los Plazos: Art. Para abarcar a ambos es que se recurre a esta categoría abstracta que permite considerar soporte de la personalidad al ser concebido (cigoto. Sin embargo. pueden convenir en sus contratos. El vocablo “susceptible” utilizado por el codificador se refiere a la aptitud o posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas. Por lo tanto no son únicamente entes. Se trata al decir de Spota. se comprenderán los días feriados. son de carácter meramente supletorio (art. Recordar que Persona en sentido jurídico según Ferrara. 15 .C. Este concepto contiene un elemento material (ente) que es el soporte del elemento formal. que sólo se aplican en caso de silencio de las leyes especiales y locales. b) La expresión susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones se vincula con la capacidad generica de adquirir derechos. Código Civil Argentino. 29). Del mismo modo. reza la declaración Americana de los Derechos del Hombre.C. La definición expresada separa en 2 partes: 1º consideremos el significado de la expresión ente y 2º explicitaremios lo relativo a la aptitud para adquirir derechos a) La palabra ente traduce el substratum. Art 30 Cdgo C expresa “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derecho o contraer obligaciones Esta norma provoca criticas a la técnica legislativa de Velez Sarfield puesto que la tarea de definir corresponde a la ciencia del derecho y no a las leyes. y por lo tanto titulares de derechos y deberes. 28 determina que: "en los plazos que señalasen las leyes o tribunales. que sin remontar a la idea de ente. las leyes provinciales. Trata de una categoría jurídica que pertenece al mundo de los objetos culturales y no una realidad de hecho. del C.C.). El propio Freitas explica. según el cuál los plazos procesales no corren en días inhábiles. y es el C. del elemento material. expresandose así. valen si se ejecutan antes de la medianoche. Velez Sarfield. deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”. o los decretos de gobierno. y así. argentino el único que mantiene tales denominaciones. 51 del C. 63) al hombre (art. debiendo siempre terminar en la medianoche del último día. Otras formas de designación son utilizadas con mayor frecuencia. BOLILLA 3 Concepto de Persona en el Código Civil y En La Declaracion Universal de Los Derechos Del Hombre: Trascendencia. apartandose de Freitas. agrega contraer obligaciones siguiendo las enseñanzas de Aubry Rau. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y politica del hombre." Una excepción muy importante al principio general sentado en estos artículos es la contenida en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Su fuente se encuentra en el art. embrión. Tal aptitud se llama capacidad de derecho y configura lo que Spota denomina el elemento formal. un producto del derecho. En consecuencia las partes. Las normas sobre la manera de computar los períodos del tiempo. aclara la misma declaración. a menos que el plazo señalado sea de días útiles. Derecho Comparado. el contenido ontologico del concepto. siguiendo a Freitas. Art. clasifica a las personas según el modo de su existencia. en que termina el último día del plazo. pueden apartarse de estas normas." Art. el artículo es de gran utilidad para establecer las características relevantes del concepto de nuestro ordenamiento jurídico. Tal invocación terminologica no prosperó ni en doctrina ni los cuerpos legales posteriores.

y en la Leyenda del Título I de la Sección I del Libro I la expresión personas jurídicas. morales civiles. Sigue sosteniendo. en cambio. Es dable mencionar. están concebidas en el seno materno. al ser humano desde la concepción en el seno materno. que es el elemento masculino de ella. debe hacerlo desde su concepción en el seno materno. para designar a aquellas que la doctrina y otras legislaciones llaman también personas colectivas. 32 del C. recibe el impulso fecundante del esperma. toman al ser humano como sujeto potencial de derechos y deberes. El art. Esta presunción admite prueba en contrario”. son personas de existencia ideal o personas jurídicas. siguiendo el criterio d Freitas. El ser concebido por otra parte no se identifica con el hombre. que parten de un equívoco: "el de asimilar vida humana con persona humana. Derechos y Deberes que pueden Adquirir En nuestro derecho se atribuye capacidad jurídica. queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximum y en mínimum d la duración del embarazo” y el artículo 77 “el máximum del tiempo d embarazo se presume q es d 300 días. la ley protege la vida y los intereses del concebido sin que esto signifique que el feto es ya una persona. dos etapas de la existencia de las personas naturales. queda libre un período d 120 días. Esta denominación es la que se ha impuesto. personas de existencia ideal o personas jurídicas. la posibilidad de ajustar su concepto a los nuevos criterios doctrinarios. y el mínimum d 180 días. diferente del de sus progenitores. Este precepto no proporciona definición alguna de esta clase de persona por lo que aquella dependerá de la posición que se adopte respecto de la naturaleza jurídica. "feto") el derecho civil argentino le asigna la denominación de persona por nacer y con carácter condicional la personalidad jurídica. Marca el momento inicial d la vida humana y así mismo el reconocimiento d la personalidad jurídica del nuevo ser. afirma que aquel ya es criatura: tiene características biologicas propias. Las personas por nacer y las personas físicas son. y los países signatarios deben adecuar su derecho interno a lo previsto en la Convención. sin embargo. Comienzo d la Existencia d las Personas Físicas El CC. Esto está manifestado en el artículo 76 “la época d la concepción d los q naciesen vivos. Desde el punto de vista jurídico. ratificada x nuestro país. las q indican q no hay embarazo q dure más d 10 meses o d 300 días. y meno d 6 meses o 180 días. Nos dice Spota que el nacido vivo ya existió en esa condición de persona al ser concebido y que el hecho de la concepción y la vida intrauterina implica. Concepción: es el hecho biológico consistente en que el óvulo materno. Cifuentes. en nuestro ordenamiento jurídico se es persona antes de ser hombre en sentido estricto. ya que estas dos realidades naturales son diferenciables entre sí en virtud de la trascendnecia que tiene el hecho del nacimiento. En nuestro país la doctrina mayoritaria considera correcta el criterio de Freitas seguido por Vélez. que Velez utiliza en el resto del artículado del Código con gran frecuencia. el primero de estos autores que no es posible "la discriminación entre vida humana y persona humana”. por lo tanto. este autor que “si el derecho. y por consideración a la eventual personalidad futura del concebido". El hombre. no habiendo nacido. 16 . expresa que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible. el elemento material soporte de la personalidad jurídica de la persona por nacer. Personas por Nacer Tal como lo declara el artículo 63 del CC son personas por nacer las q. determina también q la existencia d las personas comienza desde la concepción (art 4). X tanto. que ya existe. A este nuevo ser (mientras dura su vida intrauterina. aunque fuera criticado por Orgaz quien sostiene en su obra "Personas individuales". y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido". por sí. excluyendo el día d nacimiento. que es el comienzo de existencia natural. un destino moral y espritual propio. Concepción. durante el cual ha debido tener lugar la concepción d la persona. o ficticias. El codificador utiliza dos expresiones.Derecho Civil 1 Las personas de existencia visible son denominadas generalmente personas naturales. Protege por respeto a la vida humana. Período: La ley aplica nociones empíricas sobre la duración máxima y mínima d la duración del embarazo d la mujer. Abelenda y Rivera se adhieren al criterio de los juristas que aprueben el criterio de Vélez. constituye el elemento material de la que llamamos persona física.C. Es el hecho biológico d la formación d un nuevo ser en el seno materno. con una visión profunda y humanista. elemento femenino de la generación. a título de persona de existencia visible. superponiendo ambos cómputos. conformación somatica que le pertenece. de acuerdo con una exigencia ética. establece en su artículo 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Existe en consecuencia. fisicas. ya que entiende. y no desde el nacimiento”. Pacto d San José d Costa Rica Esta convención. individuales o humanas.

no en potencia o reservados. Al referirse a la herencia comprende a todo título de transmisión mortis causa.Derecho Civil 1 Según el art. Del mismo modo pueden considerarse comprendidos los derechos que le sean atribuidos en virtud de cargos impuestos a otros herederos o legatarios. 504 pueden hacerse estipulaciones en favor de terceros en los contratos y como en la ley no hay ninguna prohibición respecto de que se haga en favor de la persona por nacer. representado por su madre. Es así q en nuestros tribunales la persona x nacer puede promover el juicio sucesorio d su padre extramatrimonial. a) Derechos:  Adquisición por donación.  Adquisición de derechos por realización de supuestos previstos en leyes sociales: En los casos en que las leyes laborales prevén indemnizaciones a favor de los derechos habientes de u trabajador. además de los títulos de donación y/o herencia. testamentario o legatario. Asimismo el padre podrá reconocer al hijo durante la concepción (arg. tienen derecho a la indemnización correspondiente. lo que hará por vía de la representación prevista en el art.264. 74 agrega: "Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno.  Adquisición de derechos creditorios como consecuencia de actos ilícitos: Cuando alguna persona cometa algún ilícito en perjuicio de los parientes de quienes son sucesores las personas por nacer. Naturalmente también puede reclamar daños y perjuicios si ha sufrido un daño como consecuencia d un ilícito cometido contra su madre durante la gestación. deben ser considerados como tales las personas concebidas al tiempo de fallecimiento. conferida en principio a los padres. aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre" y el art. Llambías). siempre q pueda invocar un daño personal. Este principio se aplica frecuentemente en materia de contratos de seguros y donaciones cuando se imponen cargos en favor de ellas. si es indemnizables. y en perjuicio de ellas mismas. o del Ministerio de Menores (art. El hecho de la muerte antes de nacer opera como una condición resolutoria (extinción) de la personalidad jurídica de los concebidos no nacidos y de los derechos ya adquiridos. Estos derechos son actuales. reformado por ley 23. La doctrina moderna sostiene que pueden adquirir derechos por una serie de hechos jurídicos.  Adquisición de derechos a consecuencia de su condición de titular de otros bienes adquiridos por donación o herencia: Por ejemplo: las personas por nacer recibe por donación/herencia una casa alquilada. El art. Al constituirse en propietario de ellas. La hipótesis se subsume también en el art.264). 59). 64 que interpretado a amplitud abarca a todos los casos de adquisición a título gratuito (Borda.  Adquisición de derechos a título de alimentos y litis expensas: El nacisturus puede reclamar alimentos de sus padres. herencia y legado hecho en testamento: Esta fuente de derechos aparece admitida expresamente en el artículo 64. tiene derecho a percibir los alquileres. 70 dice: "Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida. pudiendo hacerlo por donación. 248. No existen razones para apartarse de ese criterio. como sucede en la Ley de Accidente y Contrato de Trabajo. aun cuando la consolidación de ellos quede sometida al hecho del nacimiento en tiempo hábil.  Acciones Judiciales: A todos los hombres les corresponden acciones para hacerlos valer en justicia. Art. así como d cualquier otro derecho q emane d estipulaciones hechas x terceros. 64 dice: "Tiene lugar la representación de las personas por nacer. que deberán reclamar en su nombre sus representantes. 70 los concebidos que son ya personas pueden adquirir algunos derechos. Durante el régimen anterior a la reforma se entendía que la ley autorizaba al concebido a ejercer la acción contra su padre extrapatrimonial.  Adquisición de derechos por medio del ejercicio de acciones de estado (reconocimiento de filiación): Conforme al art. siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencias".  Acciones de daños y perjuicios: La persona por nacer es titular d una acción x daños y perjuicios si se comete un hecho ilícito del q resulta víctima una d las personas obligadas a prestarle alimentos.  Adquisición de derechos a consecuencia de los actos de administración de sus bienes realizados por sus representantes legales. 57. puede adquirir por ese título. por lo que el sujeto por nacer puede ser heredero legitimo.  Adquisición de derechos por Seguros: Las personas por nacer pueden ser beneficiarias d un contrato d seguro d vida. serán considerados como si no hubieran existido". 17 . En efecto el art. los hijos pueden reclamar judicialmente la filiación extramatrimonial contra aquel que consideren su padre o su madre. reformado por la ley 23. El concebido tiene derecho a demandar judicialmente para hacer efectivos los derechos de q resulte titular. con vida y forma humana resolutoria que de que el concebido no muera antes de nacer o no nazca en tiempo hábil. herencia u otro medio equivalente.  Adquisición como consecuencia de una estipulación en su favor: Según el art. 254.

Derecho Civil 1 b) Obligaciones en el sentido de deberes jurídicos. 69. a la representación necesaria (art. lo cual constituye una deuda para la persona por nacer en cuyo favor se hizo la reparación que significó un enriquecimiento.) pero es. en el sistema de nuestro C. Para el supuesto d falta o incapacidad d los padres. contraer obligaciones y deberes jurídicos derivados de actos de administración de sus bienes.  Deberes jurídicos como consecuencia de ser titular de derechos adquiridos por medios legalmente idóneos. respectivamente.C. En primer lugar cuando se produce el parto. Inseminación artificial homóloga: es la q se practica con semen del marido y q se reconoce con la sigla IAH. Las técnicas d reproducción humana asistida son aquellos medios x los cuales el hombre interviene artificialmente en el acto d procreación. 63 y 70 del C. las obligaciones q en tal virtud haya contraído. Capacidad La persona por nacer. la cuestión se resuelve a través d las facultades d q disponen sus representantes para suplir tal incapacidad. d la manera y en las especificaciones q determina el art 264 (modificado x ley 23264 – patria potestad). Cuando éste ha ocurrido con vida comienza la representación de los menores impúberes (art. tiene por principal efecto tomar irrevocables los derechos adquiridos con anterioridad al parto. Por ejemplo: si recibe en donación una cosa con un gravamen hipotecario o simplemente alquilada contrae los deberes como propietario o locador. las que derivan de una relación de señorío sobre una cosa adquirida por un medio legalmente idóneo.). Por ejemplo. en forma conjunta.). a fin d producir la fecundación. b) Fecundación extracorpórea o in Vitro: es el conjunto d intervenciones médicas q van desde la obtención del óvulo y el esperma. es decir. no a través del acto sexual normal sino d manera artificial. Se 18 . Nuevas Técnicas Científicas d Procreación Humanas y sus implicancias Jurídicas. La representación cesa en los casos previstos en art. tiene derecho a que se le reintegre lo gastado. Algunos autores interpretan q esta última parte del precepto estaría modificada x el art 264 bis. Siendo la persona x nacer incapaz absoluto d hecho (art 54 inc 1º). No pueden ejercer por si mismos ninguno d los derechos d los cuales son titulares. Esto es. a los curadores q se les nombre. tiene aptitud para adquirir derechos desde la concepción.  Las personas por nacer pueden. Cesa también la representación por muerte del feto intrauterinamente o por haber nacido muerto. 57 inc. si el representante legal alquila una finca de propiedad de la persona por nacer. o suspendidos d su ejercicio. en virtud de su situación física. Actuando el representante dentro d las facultades q le son propias en el marco d la ley.) y está sometida por lo tanto. Por ejemplo: si alguien hace reparaciones urgentes en una finca de propiedad de la persona por nacer. independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. 1 del C. Llambías adopta una posición en base a lo dispuesto en el art 53. los hijos menores quedarían sujetos a tutela. No se modifican sustancialmente las facultades que ya correspondían a los padres. 59 del C. el art 57 inc 1 atribuye la representación d las personas x nacer. en cuanto dispone ahora q en el supuesto d q ambos padres sean incapaces o estén privados d la patria potestad. pasando x la fecundación y 1º desarrollo d la célula germinal fuera del seno materno. Para estos han d ser sus representantes los padres. C.  Obligaciones derivadas de algún empleo útil o gestión de negocio en su favor. b. La aparente limitación de la representación de estas personas a los supuestos en los que hubiesen de adquirir bienes por donación o herencia (art. 54 inc. dada su personalidad. 54 inc. Desde ese momento comienza su existencia jurídica y su capacidad de derecho (arts. haya nacimiento con vida.C. incapaz absoluto de hecho (art. comprometen la responsabilidad del incapaz.) y promiscua del Ministeria de Menores (art. El hecho del nacimiento. Dentro d ella encontramos: a) Inseminación artificial: x esta se entiende la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino. Representación El artículo 57 en su inc 1º establece quienes son los representantes d las personas x nacer.C. 1 del C.C. 64 del C. esta asume la calidad de locadora y con ella contraer los deberes jurídicos por su condición de tal.  Obligaciones “propter rem”. sin embargo. quienes continuarán en ejercicio de la patria potestad. En estos casos se carece de sujeto a quien representar y se opera la condición resolutoria que provoca la pérdida de los derechos que pudieran haberse adquirido durante la gestación.C. a. tienen una imposibilidad material d obrar. Inseminación artificial heterogénea: se practica con semen d un dador no vinculado a la mujer receptora x el vínculo matrimonial.). “Les son permitidos [a las personas d existencia visible] todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos. hasta la implantación del óvulo fecundado en el útero propio o adoptivo para el ulterior desarrollo del mismo. 2 del C.C.

Derecho Civil 1 conocen distintos métodos: a. d padres a hijos. GIFT (transferencia d los gametos a las trompas d Falopio): consiste en colocar en cada una d las trompas 2 óvulos. -Derecho a la Procreación: la postura negatoria d la existencia d este derecho se sustenta en q la fecundación es un hecho d la naturaleza y x lo tanto excluido d la libertad del hombre. congelación. x ser estos elementos regenerables (Art 1º d la ley). Desde este punto d vista. dejan d formar parte d él y son susceptibles d constituir el objeto d relaciones jurídicas (Zannoni). -Anonimato Debatido es si debe o no mantenerse. limitado a la moral y a las buenas costumbres. legitimidad o no d la maternidad x sustitución. la dación d órganos se encuentra reglada xla ley 24193. x cuanto ella dependerá d q lo consideremos una cosa o una persona física. no existe el d procreación. esta ley no es aplicable a la dación d gametos. q se obtiene x la masturbación manual o mecánica. ya q pertenecen al ámbito d los derechos d la personalidad. Dación y comercialización d gametos En estricto derecho no corresponde hablar d donación sino d dación ya q no podría ser un contrato porq el objeto (semen u óvulo) se encuentra fuera del comercio (art 953 CC). ya q cuando se los ha separado del cuerpo. ellos permanecen siempre dentro d la esfera d disposición del sujeto. por ende. b. Pero cuando hablamos d métodos q requieren la intervención d terceros. son en principio cosas fuera del comercio. es el correlato d la libertad d procrear cuando quiero. Pero en cuanto a los gametos humanos considerados en su funcionalidad. se transfieren algunos embriones a la madre.290). Naturaleza d los gametos Un sector d la doctrina considera q se trata d cosas. Ello plantea la cuestión del estatus jurídico del embrión hasta el momento d su implantación en el seno materno. En estos casos la fecundación puede tbn lograrse con el semen del marido. -Prohibición d la Comercialización: a) en el plano internacional. Implicancias Jurídica La redacción o interpretación literal del art 70 resulta insuficiente frente a los procesos d fecundación extracorpórea q se ha transformado en una realidad incuestionable. Su uso está. se coloca con los óvulos obtenidos mediante aspiración. b) en nuestro sistema legislativo. Se trata d elementos inalienables q nopueden ser objeto d tráfico jurídico. Vidal Martínez sostiene q las células germinales son elementos regenerables q como cualesquiera componentes del cuerpo humano. y parte d la confusión entre una libertad y un derecho subjetivo. La necesidad d anonimato se fundamenta en: 19 . los documentos. ya no implica el ejercicio d una libertad individual y está comprometida la intervención d terceros y la responsabilidad del estado. naturaleza jurídica del embrión. -Capacidad Los actos d disposición d los gametos solo pueden ser consentidos x personas plenamente capaces. manipulación y destrucción d embriones supernumerarios. y el consentimiento no puede ser suplido por autorización judicial. también extraídos mediante la laparoscopía y espermatozoides para q fecunden aquellos en las propias trompas. pudiendo congelarse los restante. pues d alguna manera. FIV: en este caso el semen. fueran objeto d tráfico. aún separados del mismo. Aunq cabría admitir q para fines tales como investigación o dación. La concepción no acaece necesariamente en el seno materno. quien puede retrotraer las circunstancias d estado inicial. Por otro lado la tesis positiva reconoce la existencia d este derecho. dación d los gametos. la tesis positiva es sustancialmente falsa. en una plaqueta especial q permanece en una incubadora durante 48 hs hasta lograr la fertilización. A utilización d estas técnicas d reproducción habrá d ser convalidada x el derecho cuando la decisión d quienes pretendan utilizarla esté justificada y no causen un agravio a los derechos del niño.193 y la ley d hemodonación (22. se orientan hacia la prohibición d la comercialización. y q entre los derechos/deberes del matrimonio. Producida esta. Es q si bien el acto d disposición relativo constituye una limitación voluntaria al ejercicio d los derechos d la personalidad. El principio d prohibición d la onerosidad d las daciones constituye una regla general q emana d la ley 24. La respuesta a esta cuestión adquiere enorme trascendencia. Por otro lado. donde se debate la necesidad o no del anonimato del dador. concubino o dador voluntario y la implementación puede hacerse en el vientre d la persona cuyo óvulo se fecunda. como quiero y con quien quiero. rasgos físicos y psíquicos se transmiten mediante los genes. -Revocabilidad Rivera plantea q la dación es revocable hasta tanto no se haya unido el óvulo con el esperma. Toda esta materia genera una serie d cuestiones: naturaleza d los óvulos y espermatozoides. o mediante un preservativo adaptado. derecho a la privacidad sin la injerencia del Estado (métodos naturales). es decir en el ámbito en q normalmente se produce la fecundación. ya no es posible este tratamiento. El hombre y la mujer tienen la libertad d procrear o d no hacerlo. q no existe un derecho al niño. informes y legislación q se conocen. o en el d otra mujer (madre portadora).

Importancia Radica en: a) es el momento d la concepción el q permite establecer si un hijo es o no matrimonial (art 246) b) en caso d q la viuda se case antes d los 10 meses del fallecimiento del marido anterior. Naturaleza jurídica del embrión en el Ordenamiento Jurídico Arg: -Para la ley civ Arg. pero de todos modos. sino un numero q varía entre 3 y 5. las rtas posibles son 3: 1) Destrucción: nosotros al considerar q se trata de una persona no cabe sino repudiar la posibilidad de la destrucción aun admitiendo q no hay individualidad. x lo tanto creemos q el derecho a la intimidad d la intimidad d los dadores debe ceder ante el derecho del hijo sobre todo si con el anonimato se pretende evitar las posibles responsabilidades procreacionales. 16. Embarazo. dando así lugar al problema de los embriones súper numerarios. Embriones supernumerados: La técnica de FIV ante el peligro q una primera fecundación no triunfe y evitar el riego q implica extraer los óvulos mediante la lamparoscopía con anestesia gral. En gral. pues si estos deciden posteriormente implantarlos no existe problema. Se extraen numerosos óvulos q se fecunda. Sin embargo. -Los destinatarios de estas técnicas: la utilización de las técnicas de reproducción asistida habrá de ser convalidada por el dcho cuando al decisión de quienes pretendan utilizarlas este justificada y no cause ningún daño a los dchos del niño. 70) pero en la fecundación asistida no hay concepción. q es la experimentación con el embrión. 2) Procura el mayor bienestar del niño. 17 por analogía en mérito a lo dispuesto en el Art. está legitimada para usar las técnicas de fecundación asistida. el cual podría tener problemas psicológicos x descubrir su verdadero origen. 264 establece q la patria potestad existe de la concepción sin requerir q ella acaezca en el seno materno. tiene importancia para saber si los hijos pertenecen al 1º o 2º marido (arts 241-242) c) depende del momento d la concepción la validez del reconocimiento d un hijo extramatrimonial hecho antes del nacimiento. No parece dudoso q una pareja de diverso sexo unida ne matrimonio.264 (filiación y patria potestad) ya q en su art. en al cual alguno de los cónyuges sufre una esterilidad no superable por otros medios. Así mismo resulta interesante analizar la propuesta de Velazco…“Una alternativa sería la d clasificar en dos niveles dicha información: 1)historia médica y genética pero no identificación del donante. y si la posibilidad de la curación de los males q aquejan a la humanidad no e justificativo suficiente para permitir el mal menor. Sin embargo preguntarse si ello no sería retardatorio para el progreso científico. con padre y madre.Derecho Civil 1 1) facilita la dación q sería prácticamente inexistente si el dador supiera q por ese hecho pudiera contraer relaciones jurídicas. 2) identidad del donante. por vía de hipótesis hay vida humana y debe ser respetada 2) Experimentación: para los científicos ofrece una riquísima posibilidad en torno a la investigación. y por ello no puede ser objeto d ningun tipo d contrato. En ppio por respeto a la dignidad humana se deberían evitar las experimentaciones con embriones humanos. En ppio el destino del embrión implantado es dependerá fundamentalmente de sus padres. el hecho de q no haya concepción en el seno materno no es óbice para aplicar el art. dado el matrimonio no asegura de manera definitiva el matrimonio tampoco asegura de manera definitiva la estabilidad de la pareja. pues asegura q el niño q ha de nacer en el seno de una flia completa. 51 preceptúa q son personas de existencia visible todos los entes q presenten signos característicos de humanidad. q las técnicas de fecundación asistida sean usadas en mujeres solas y en parejas del mismo sexo. Entonces no parecería a prima facie contradictorio con los intereses de los niños la utilización de estas técnicas en estas parejas. sin distinción de cualidades y accidentes. Por otro lado se encuentra el interés d todo ser humano d conocer su realidad biológica. no puede admitirse q el sea donado pro sus padres genéticos. No se implanta un solo embrión. 3) Dación: partiendo d la premisa d q el embrión es una persona humana. 20 . Menos estable puede resultar la pareja concubinaria. Por otra parte el art. se es persona desde la concepción (art. pero lo cierto es q el CC fue redactado cuando era imposible este tipo de fecundación. Por el contrario resultaría a nuestro juicio francamente contradictorio con el dcho del niño a nacer en una flia completa y a una vida fliar normal. Concepto Según Llambías: Es el estado biológico d la mujer q ha concebido mientras dura el período d la gestación. Al primero habrá libre acceso mientras q al segundo si se demuestra la necesidad de conocer los datos. Destino de los embriones supernumerados: la congelación de los embriones super numerados da lugar al espinoso lugar de q hacer con ellos. El mismo criterio mantiene la ley 23. La dificulta se presenta cuando los padres se niegan o no pueden implantar embriones congelados. -Prohibicion de la dación de gametos de quienes tienen enfermedades hereditarias: en la doctrina se ha sostenido q han de reputarse incapaces de realizar dación de sus gametos a los sujetos q tengan enfermedades genéticas trasmisibles hereditariamente. Con este tipo de práctica se intenta evitar q la FIvb fracase por un aborto natural.

acorde con los arts. tiene por padre al primer marido. no siendo tal la simple aparición de una parte (un brazo.264 dispone: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución. Tal vez la denuncia resulte falsa. bastando que el nacido hubiera vivido fuera de la matriz un tiempo. comprende tanto a los parientes legítimos cuanto a los ilegítimos d la madre o del padre q haya reconocido como hijo al nasciturus. como lo establece el art 67 y el 68. no se produce la oxigenación propia a través de los 21 . Se discute el momento en que puede considerarse consumado el nacimiento. pero la ley prefiere correr estos riesgos antes q tolerar discusiones q darían lugar a la adopción d medidas lesivas para la dignidad d la mujer. salvo prueba en contrario”. Estos son los herederos o legatarios del marido. pues si el embarazo se tiene x acreditado x la declaración d cualquier interesado. o si antes del nacimiento se verificare q el hijo no hubiera sido concebido en tiempo propio”. Arts 65 y 66: 3) la madre d la posible criatura concebida (art 65) es quien esta en mejores condiciones d conocer el hecho.264 establece: “Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo. provisionalmente. Reconocimiento: medidas tendientes a verificar la efectividad del embarazo El art 78 dice “No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo. Es el organismo al q se ha confiado la representación promiscua d todos los incapaces d hecho x lo q ha d velar para q se provea al concebido del representante necesario para q se ocupe d sus intereses. completamente separado del seno materno. Es dable recordar que. el art. Orgaz). 4) El marido d la madre embarazada. Por eso otros autores. aun cuando la criatura continúe adherida al conjunto de vasos sanguineos de la placenta (Borda. 7) Los acreedores d la herencia (art 66 inc 2). Se comprende q se admite su denuncia xq a el respecta la representación del por nacer.Derecho Civil 1 d) Depende d el la adquisición d derechos x donación o herencia. o si el hijo no naciera vivo. (art 66 inc 1) la ley no distingue clases d parentesco ni grados. Denuncia La prueba del embarazo se establece x la simple denuncia d este Estado x la parte interesada para q se tenga x comprobada. esta es la consecuencia d lo dispuesto en el art 65. aunq admite prueba en contrario según la reforma d la ley 23264. anulación o a la separación de hecho de los esposos. aunque por instantes. Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario”. No implica solo salir del vientre materno. el por nacer no alcanza a confirmarse como persona si muere antes de estar. Es brotar hacia el exterior. 243. entero. queda x ello eliminada toda posibilidad d reconocimiento en el cuerpo d la mujer. reformado por la ley 23. 70 y 74 del Código Civil. (art 65) 5) Los parientes en gral del no nacido. Por su lado. 244. 6) “… y todos aquellos a quienes los bienes hubieren d pertenecer si no sucediera el parto. también reformado por la ley 23. ni a requerimiento de éste o de partes interesadas”. No se presume la paternidad del marido con respecto a los hijos que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio. Así el art. Busso. ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar. sino también comenzar a vivir por cuenta propia. ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada. ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido. La única manera por la cual puede queda desvirtuada la denuncia del embarazo es por el transcurso del lapso máximo del embarazo. 8) El ministerio d menores (art 66 inc 3). Nacimiento Nacer es aparecer y entrar en la vida visible. ni aún con aceptación d la mujer. Esto significa q tratándose del reconocimiento del embarazo no se puede adoptar medida alguna. x la sola denuncia se ha previsto la postergación d toda discusión sobre la existencia del embarazo. Para muchos juristas no es necesario el corte del cordón umbilical. cabeza o miembro). Estos no tienen un derecho subordinado al nacimiento del concebido pero se les permite la denuncia para q pueda instituirse la representación d este y ventilarse con el representante del cobro del crédito q tuvieran los acreedores sin necesidad a esperar a q ocurra el nacimiento. y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido. por lo q quedaría demostrada la falsedad de la denuncia por el transcurso de aquel lapso sin q se produjera el nacimiento de la criatura. Como consecuencia del sistema adoptado x el codificador para la prueba del embarazo. la existencia del embarazo. D ahí q el código fije la época d concepción. q aún teniendo un interés contrapuesto al d la persona x nacer pueden formular la denuncia del embarazo. Es por ello que se requiere un nacimiento completo. sostienen que si al cortarse el cordón umbilical el niño no da señales de vida.

habría q retirar la capacidad a los enfermos desahuciados x haber perdido la aptitud d prolongar la vida. incumbiendo la prueba a quien alegare lo contrario. La criatura. que es empezar a vivir por sí. Para que esto último se produzca y pueda comprobarse. que al estar separados conservan aun algunos movimientos. además del nacimieto con vida la llamada viabilidad. b) que la separación sea completa. Viabilidad. El art. o hubiesen observado otros signos de vida".”. El problema se vuelve dificil cuando hay que investigar si la criatura murió por su condición de no viable o por causas accidental Viabilidad significa nacimiento con vida y con los elementos de conformación y desarrollo necesarios para seguir gozando de ella. días o momentos. Sostiene. si siguiéramos el criterio d la viabilidad. que no debe confundirse el parto. Nuestro Código no exige la viabilidad.importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla. es condición física que la respiración sea un fenomeno producido con los propios organos. completamente separado del seno materno.. Los adelantos científicos han restado todo interés a la prohibición contenida en el art 73. es porq la criatura ha respirado. sea a través de una cirugía (césarea) o espontáneamente (art. creando incertidumbre en los juicios individuales y a las opiniones d los facultativos. 72). 71). 22 . este hecho aniquila retroactivamente la personalidad del nasciturus. y x consecuencia desvanece los derechos constituidos en cabeza suya. si el tejido pulmonar sobrenada. Esta comprobación se realiza con autorización del juez.. cuando las personas que asistieren el parto hubiesen oído la respiración o la voz de los nacidos. Presunción de que el nacimiento se produjo con vida. Ejerce la mayor influencia sobre las relaciones jurídicas pendientes. tiene vida propia. con el nacimiento. exigen la viabilidad como una condición para que el nacido adquiera sus derechos en forma irrevocable. no hay distinción entre nacimiento espontáneo y el que se obtiene por cesaria (art. Prueba d la muerte: En la actualidad hay medios para establecer este hecho: si el tejido pulmonar no flota en el agua. La criatura está completamente separada cuando se ha cortado el cordón umbilical. es decir el "aniquilamiento de ella" con efecto retroactivo. 72 dispone que no “. si el infante fallece por defectos orgánicos que hicieron imposible la continuidad de la vida o nace antes del periodo mínimo de gestación. Si nace con vida. Es por eso que con respecto a los acardianos o acefalos. 71) Importancia La importancia radica en la influencia q tiene en las relaciones jurídicas pendientes susceptibles d ser modificadas x la frustración d la persona x nacer. se presume que nacieron vivos. para esas legislaciones. aptitud orgánica que le permita seguir viviendo por sus propios medios. debe tener. La ley exige que el hijo sea: a) separado de la madre. una vez nacida. Inversión de la carga de la prueba: El art. independiente de la que le proporcionaba la madre.. Numerosas legislaciones contemporáneas a nuestro Código. que es parir o dar a luz. c) que viva después de la separación aunque sea por instantes. Dicha aptitud.. 75. este autor. (Cifuentes) Son indiferentes los medios de que se vale la ciencia para obtener la separación. y d) que sea una criatura humana. Por ello. significa que ya no importa que haya vivdo por horas. Criterios En algunas legislaciones se exige. Mientras el cordón umbilical esté intacto hay prolongación de un estado intrauterino. o que mueran después de nacer. que es más bien “vitalidad” y que los romanos llamaban vitae habilis. En la nota al art. cuando el niño. se considera al sujeto como nacido muerto o abortivo. y con ello se prueba q no nació vivo. porq los derechos d esta persona resultan definitivamente consolidados x este nacimiento. impuesta para el reconocimiento de la persona como sujeto y que nuestro Código no exige (art. Cuando nace con vida tbn tiene interés jurídico. 75 dice: "En caso de duda de si hubiera nacido o no con vida. debe considerarse que tiene meros reflejos y no signos de vida. pues se recibe la oxigenación de la madre con verdadero impulso vital. Nacimiento sin vida o muerte antes de nacer: La circunstancia de que muera antes de nacer (antes de estar completamente separado de la madre) determina la resolución de la personalidad jurídica. 73 dice: "Reputándose como cierto el nacimiento con vida. cuando tiene lugar sin vida.Derecho Civil 1 pulmones y se da el caso del nacimiento muerto (Arauz Castez). 2) La aptitud para prolongar la vida es asunto dudoso q da origen a enojosas discusiones d hecho q no es dable sujetar a criterios seguros y exentos d críticas. 72 Vélez Sarfield explica las razones de tal solución: 1) fundar la capacidad d derecho en la viabilidad y no enla vida es contradictorio a los principios grales según los cuales es inherente a los seres humanos su capacidad d derecho. Reafirmando el principio establecido en el art. Cifuentes comparte esta opinión. por un vicio orgánico interno o por nacer antes de tiempo”. Distintos Supuestos Nacimiento con vida: Se entiende el nacimiento con vida. el art. con lo q confirma la presunción d vida. es porq nunca respiró.

29 del decreto up supra). día. y el art. 27. el pariente más cercano que exista en el lugar o la persona a cuyo cuidado hubiera sido entregado el recién nacido. Inclusive en el debate parlamentario se cuestionó esta solución de la ley 23. 31 del Decreto 8204/63).486 y decreto ley 8204/63) Si nace más de un hijo vivo en un mismo parto. 242 del Código Civil. sin necesidad de exhibir poder alguno. se registrará el asiento en el libro de defunciones. 27 del Decreto 8204/63). en cuanto el art. que las manifestaciones del denunciante sean destruidas mediante prueba en contrario. nacieron otras criaturas. decreto ley 8204/63). por último nombre y apellido del declarante y número de su documento (art. hora. .El padre o la madre y. que autoriza la inscripción del nacimiento con la declaración de dos testigos resulta dudosa. aunq por instantes.Derecho Civil 1 3) Basta q la criatura haya tenido. . El decreto ley 8204/63 dispone que la inscripción deberá formularse en un plazo menor de cuarenta días contados a partir del nacimiento y establece en un máximo de seis meses de plazopara realizar la inscripción tardia.La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo (art.Toda persona que hallare al recien nacido o en cuya casa se expusiere. En estos casos las personas indicadas tendrán la obligación de presentar ropas y demás objetos hallados. La vigencia plena de la última parte de este precepto. Ley 17. mes y año del nacimiento. Si del certificado médico partero surge que la persona ha nacido sin vida. Tratándose de hijos extramatrimoniales. 79 y 80 del C. apellido y sexo del nacido. lugar. previo procedimiento sumario de informe. 27 del Decreto 8204/63) Si el nacimiento tiene lugar fuera del territorio de la República. Más aun. Debe destacarse que el nacimiento con vida es de trascendental importancia pues su acaecimiento están sujetos como a una condición resolutoria. se asentará ambos hechos en los correspondientes libros de nacimientos y defunciones. Sobrepasando este término solo es admisible la inscripción por orden judicial (art. Acreditacion Y Prueba Del Nacimiento.Los administradores de los hospitales. La forma de tales instrumentos se rige por la ley del lugar donde se extiende. hospicios. publicos o privados. En los asientos de los nacimientos debe constar: nombre. falta de estos. 23 . salvo que los hubieran reconocido. con la declaración de dos testigos que hubieran visto al nacido y que firmarán la inscripción (art. pero ese agergado fue desestimando por el Senado Obviamente la intención del legislador de la ley 23. particularmente en cuanto a que en zonas marginales puede no hallarse presente ningún médico o directamente no haberlo en kilometros a la redonda. Debe quedar bien en claro que no es imprescindible que sean los padres quienes hagan la declaración. casas de huerfanos u otros establecimientos analogos. en estos partos. haciéndose constar en cada uno de ellos que. Las personas obligadas a denunciar el nacimiento son las que dispone el art. Cuando el nacimiento ocurre en el territorio de la Nación se prueba por la inscripción realizada en el llamado Libro de Nacimientos que lleva el Registro Civil (arts. nombre y apellido del médico o partera que extiende el certificado. 3. el soplo d la vida. Las disposiciones legales que rigen este punto ofrecen particularidades según se trate de hechos producidos dentro o fuera del terrritorio de la República. dispone que: “la inscripción deberá realizarse a pedido de quien presente un certificado del mádico u obstretica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo”. para q el derecho no pueda tenerla como inexistente. . puede válidamente hacerka un tercero. todos los derechos nacidos en cabeza del mismo. El nacimiento determina el comienzo de la existencia de las personas físicas. El hecho del nacimiento se acredita ante el oficial público con el certificado del médico u obstetra y a falta de certificado.C.264. Acreditar este hecho que desencadena múltiples consecuencias jurídicas. mediante la copia de la inscripción que deberá hacerse llegar al registro dentro de los cinco posteriores al arribo. de acuerdo al principio general contenido en los arts. 30 del dectreto ley 8204/63: . inc. los nacimientos se asentarán en registros separados y seguidos. que sustituyen la adopción y facilitan el comercio de niños.264 ha sido evitar las anotaciones fraudulentas de nacimientos. respectos de los nacimientos ocurridos en ellos. el nacimiento de argentinos se acredita por los certificados de los registros de los lugares consulares o instrumentos redactados en el lugar. nombre y apellido del padre y de la madre y sus números de documentos de identidad. en el caso de que las personas mencionadas anteriormente no lo hicieren.264. no se hará mención de padre o de madre. En el libro de nacimientos se inscriben también aquellos cuyo registro sea ordenado por el juez competente y los que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina o lugares bajo jurisdicción nacional (art. resulta de capital importancia. 12 y 950 del Código Civil. carceles. Si de ese certificado surge que ha nacido con vida pero que falleció inmediantamente. Código Civil Y Decreto 8204/63 Y Sus Modificatorias. salvo claro está.671 Y Sus Modificatorias. en la Cámara de Diputados se había adicionado un texto según el cual: “En caso de manifiesta pobreza o marginalidad el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto”. 32 ley 14. texto según ley 23.

porque es hoy improbable que las mujeres acompañen a sus maridos o concubinos en campañas bélicas fuera del territorio y porque los reglamentos militares tampoco regulan la cuestión. legalizados por los agentes consulares o por los diplomaticos de nuestro país en aquel lugar. probaran tal hecho de acuerdo con las exigencias de la ley del lugar donde hayan nacido (art. Esta norma ha perdido operatividad.Derecho Civil 1 Estos documentos deben ser legalizados por los agentes consulares y diplomaticos argentinos y pueden registrarse como documentos de extraña jurisdicción en el Registro Civil de nuestro país (art. 24 . 83 del C. 63 del Decreto 8204/63) Los extranjeros cuyo nacimiento se haya producido fuera de nuestro país. Es decir que para probar el nacimiento de un extranjero en el pais de su nacionalidad (francés en Francia) o en otro extraño (francés en Alemania) será necesario presentar los instrumentos que se otorgan en el lugar de nacimiento.). 84 del Código Civil se refiere a la prueba de los nacimientos de los hijos de militares en campaña.C. al decir de Salvat. El art.

el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Los derechos d la personalidad son aquellos que son innatos a al hombre como tal y d los cuales no pueden ser privados (vida. la integridad. Los derechos de la primera generación guardan correspondencia con los albores del constitucionalismo y el dictado de las primeras constituciones. desde que tiene rango Constitucional. 75 a los Tratados Internacionales. en el inciso 22 del art. es indispensable que tome parte. b) Todo derecho requiere un objeto sobre el cual recaer. c) La legislación no dispone los modos d adquisición. etc. puesto q la integran. y éste no puede eludir su observación y cumplimiento arguyendo que una ley interna se opone al mismo. No obstante esta incorporación. La necesidad de reafirmar el carácter irreductible de estos derechos. la personalidad es el presupuesto d todo derecho y x consiguiente no puede ser un derecho en si mismo. Al incorporar la reciente reforma constitucional dada el 22 de agosto de 1994. son los derechos que se les dejan a las generaciones futuras. a) en lo q atañe al deber correlativo. conforme a la época de su aparición en tres momentos. transferencia o extinción d) En conclusión. d) No son bienes jurídicamente protegidos porq al admitir la existencia d un bien. en la práctica puede darse q una persona sea privada d ellos. Consideraciones Generales. el sujeto pasivo no está determinado. tanto frente al Estado como frente a otros centros del poder (gurpos o 25 . a la autoderteminación. honor. Estas objeciones no son decisivas. etc deben integrar la personalidad humana. pero no por eso deja d existir. Se estaría violando la Convención de Viena. son bienes jurídicamente protegidos. La Cuarta generación son los derechos del porvenir. pero el objeto del derecho vendría a ser el propio sujeto. al desarrollo. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Para el goce de los derechos no basta que el estado se abstenga. libertad física. libertad. del consumidor) o en la sociedad toda (derecho del ecosistema. Cronologicamente la segunda generación adviene con el constitucionalismo social. jubilaciones. Desfilan así las ideas de leyes protectoras del trabajo. navegación.313 del 17 de abril de 1986. a la paz. se ha completado el proceso de constitucionalización de los derechos civiles. firmada en dicha ciudad el 22/11/1969. calidad de vida). ratificada por nuestro país por la ley 23. se entendió que los Tratados Internacionales obligan al país que lo suscribe. Derechos d la Personalidad En el orden interno se receptan dentro del derecho público o en el derecho privado. la propia imagen. separables del sujeto. que irrumpe tras la Segunda Guerra Mundial. Las Generaciones De Los Derechos Civiles. La tercera generación de derechos. huelga. frente a los dchos. protección de la familia. Ello es así por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. etc). si bien el honor. donde se incluyen tales derechos. y por ende de los derechos personalisimos. b) Tampoco falta el objeto. Algunos autores sostienen que: a) para q exista un derecho subjetivo es indispensable la existencia d un deber correlativo. Son. y no x ello dejan d ser derechos. tbn hay numerosos derechos patrimoniales q no se pueden transferir ni ceder. Muchos de estos derechos lucen todavía como expresiones líricas sin otro sustento que el empuje humano para que mañana sean realidad. anteponiendo una legislación interna a un Tratado y simultáneamente dejando de ser aplicación y cumplimiento a éste por y para priorizar a la ley. transito. la que por otra parte. comportamiento que era indispensable para que la sociedad pudiera gozar de la propiedad. salario mínimo vital y móvil. por consiguiente.Derecho BOLILLA IV Civil 1 Los Derechos Civiles Constitucionalizados. retribución justa.054 del 1 de marzo de 1984. asuma un papel activo para tutelar a algunos sectores que requieren su apoyo. garantiza su prelación con respecto a cualquier ley interna. se admite q es algo distinto del sujeto. y este es el objeto sobre el q recaen estos derechos. llamada “Pacto de San José de Costa Rica”. La clasificación se basa en un criterio temporal que identifica a los derechos. y que fuera ratificada por nuestro país por la ley 23. consiste en la obligación q pesa sobre todos los integrantes d la sociedad d respetar ese derecho. En cambio. comercio. D la personalidad no existe sujeto pasivo. han sido incorporados a la Cosntitución con identico rango. Sociales y Culturales. c) Estos pretendidos derechos no tienen modo d adquisición. Fieles a la ideología liberal en boga aquellas priorizaron una actitud pasiva del estado. De la mano de esta nominación emergen derechos que en unos casos se titularizan en el hombre (derecho de réplica. ya q no pueden separarse d la persona humana. dandole rango Constitucional. transferencia y extinción porq se trata d derechos sui géneris: nacen y se extinguen con la persona. es fruto de la evolución de la humanidad y del permamente reclamo de realización del hombre.

que originariamente no son patrimoniales. la necesidad de contra con preceptos concretos que garanticen al hombre el pleno desarrollo de sus facultades. con relación a la persona natural. Los derechos personalisimos aluden. ha determinado su incorporación en numerosas constituciones nacionales y la propuesta de su enunciación expresa en los proyectos de reformas constitucionales (nacionales o provinciales) y en muchas de ellas. la necesidad de proteger y garantizar su vigencia explica la incorporación sistematica de los llamados derechos de la personalidad o personalisimos en los Códigos Civiles Modernos o su tratamiento por medio de leyes especiales. inherentes y necesarios. dada su permanente e incesante evolución. Los derechos patrimoniales son aquellos que tutelan directamente intereses económicos valorables en dinero. el criterio de lo económico. desde la órbita del derecho privado. corresponden a la persona desde el origen d esta b) vitalicios. El Derecho Civil pronto advierte. o de valor económico no se adecua para la catalogación de los derechos subjetivos. e) D objeto interior. no pueden ser enajenados ni transferidos mientras viva la persona. j) Privados. a los derechos del hombre o derechos de la persona humana o derechos humanos. Derechos Patrimoniales Y Los Derechos De Las Relaciones De Familia: Caracterizacion Y Diferencias. Dentro del ámbito del Derecho Privado. por lo tanto. son oponibles erga omnes. como son para la doctrina clásica los derechos de familia. inseparables d ella.Derecho Civil 1 individuos). k) Autónomos. Hay derechos que la doctrina clásica los ha ubicado como patrimoniales. sin embargo. unión inseparable del objeto respecto al sujeto. esto no impide sin embargo que luego de tal encasillamiento. no obstante. y se reciente de precisión. en general. El conjunto de los derechos patrimoniales del sujeto constituye su patrimonio. Tal seria el daño moral que afecta los sentimientos o emociones de la persona. y x ello tienen carácter autónomo. i) Absolutos. porq representan un mínimo imprescindible para el contenido d la personalidad humana y porq tienen x objeto los bienes más elevados frente a otros materialmente importantes. h) Relativamente indisponibles. Caracteres (según Cifuentes) a) innatos. las manifestaciones d la persona q corresponden a los derechos personalísimos son interiores. 26 . que son tenidos en cuenta en la transmisión de fondos de comercio. d) Esenciales. aunque luego lo podrán adquirir cuando se concrete la transmisión. por regla general se considera q se agotan con la muerte. lo sustenta. Este carácter no atribuye al ejercicio d un derecho d alcance ilimitado. Los Códigos Civiles del siglo pasado no contienen. protección y delimitación privada de estos derechos personalísimos se presentan entonces como un imperativo cada vez más acuciante en nuestros tiempos. las relaciones que se crean por la circunstancia señalada tienen verdadero contenido económico. g) Extramatrimoniales. en primer lugar. Los derechos subjetivos quedan correctamente encasillados si son agrupados en atención a su objeto. en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. El reconocimiento. Los derechos subjetivos han desbordado la clásica división bipartita. Pertenecen a esta categoría los derechos de la personalidad y las familias por regla general. pero que en esencia no tienen contenido económico. tal el caso de los derechos derivados de la fama y la clientela. En definitiva. Estos derechos solo pueden predicarse. devenga un ajuste teniendo en cuenta consecuencias o revalorizaciones económicas. Esta no borra el derecho privado correlativo. pero que sin embargo no lo son en principio. en todas las demás personas recae una obligación pasivamente universal. en caso d ser lesionados generan a favor d su titular una acción d resarcimiento económico. no pueden faltar durante la vida del ser humano ni pueden perderse d modo definitivo. tienen en cuenta todo lo concerniente a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Los derechos no patrimoniales actúan preferentemente en relación a intereses de orden moral. este carácter no se altera x el hecho d q para la lesión d un derecho privado esté previsto una sanción penal d carácter público. Esta clasificación se reciente de ser adecuada por el hecho que los derechos no se encuentran ajustadamente encasillados dentro de estas categorías. pudiendo ejercer estos algún tipo d acción (derecho a la intimidad y al honor). son derechos q bien se diferencian d todos los demás. particularmente dentro del Derecho Civil. sino q encuentra su límite dond aparece el contacto con los derechos d las demás personas. los derechos personalísimos son d contenido extramatrimonial. esto deriva d ser ellos vitalicios. Es decir que dentro de los derechos extrapatrimoniales. En sentido inverso en el régimen de la sociedad conyugal los derechos que regula la ley por consecuencia del estado de matrimonio. inconfundibles. f) Inherentes. en consecuencia. sino q al protegerlo. Son modos peculiares d su ser. existe una tendencia a ampliar su marco d acción en cuanto a ciertos aspectos se trasladan a los herederos del titular. c) Necesarios. en el sentido d q es deber d ellas respetar las facultades del sujeto. principios sistematizados destinados a proteger aquellos derechos que aseguren al hombre el goce de todos sus bienes físicos o espirituales. Este carácter es consecuencia d los dos anteriores. rigen durante toda la vida d la persona. porque tampoco acierta con identificar correctamente a los derechos.

La vida es entonces. los cuales por lo general tienen contenido económico. Si decimos que los derechos patrimoniales son los que pertenecen al titular del patrimonio y son susceptibles de apreciación pecuniaria. no es la propia persona. y los iura in persona aliena derivados del estado de la persona (padres. El individuo debe cuidar su vida. Este como el primero que comprende dos especies de bienes. no son ajustados a la verdad y tampoco estamos caracterizándolos. también encerraría dos especies de derecho: los iura in persona ipsa o derecho de la personalidad. preámbulo y art 2). Esto supone.). otras hipótesis de homicidio o lesiones del 85 a 95. pero lo adquieren cuando son lesionados o atacados. En el mismo sentido. Esta distinción no es puramente terminológica sino que alude a la esencia y alcance del derecho. Son los derechos derivados de las relaciones de familia o del estado de las personas (tales como la patria potestad. Derecho A La Vida.). como seria la lesión moral o daño moral por la perdida de un afecto o de un sentimiento. De tal manera entonces que la distinción entre patrimoniales carece de significación científica. Como todo derecho supone el ejercicio de una actividad lícita que no contraríe el fin supremo del hombre y los deberes que éste tiene para consigo mismo y para con la sociedad. Como consecuencia de todo lo dicho. alguno de los cuales tiene contenido patrimonial como la sociedad conyugal y otros no lo tienen como el deber de fidelidad. porque existen otros derechos que también pertenecen a la persona por ser su titular.Derecho Civil 1 Así tenemos los derechos cuyo objeto recae sobre la propia persona. o sea cuyo objeto recae sobre la propia persona. tutela la vida y la integridad física de las personas q habitan el suelo argentino (corroborante del art 18. que ni siquiera frente al pedido de la propia víctima y para abreviar sufrimientos previos a una muerte inevitable. las lesiones causadas a otros en el cuerpo o la salud (89 a 94). que son los llamados personalísimos. El derecho a la vida es el presupuesto y soporte necesario de la existencia de los restantes derechos humanos. El valor de la vida humana: de acuerdo con una corriente j8risprudencial basta con q se haya privado de la vida a alguien para q exista daño resarcible. Nos referimos a los derechos de familia. pues la vida humana constituye por si un valor susceptible de apreciación pecuniaria. los derechos inherentes a las personas se subdividían en dos grupos. que originariamente no tienen contenido económico. Los derechos cuyo objeto recae sobre otras personas. su reconocimiento exige la fijación de límites. etc. penal y civil. de acuerdo con el Código Civil. Nuestra CN. sino que puede recaer también en otras personas. pero lo pueden ser en determinadas circunstancias cuando son desconocidos o afectados. respetarla y el Estado protegerla y preservarla. C. Las facultades de disposición del sujeto sobre su propia vida quedan muy restringidas. o sea que el objeto si bien es la persona. Por ella estimamos que de este derecho innato no puede derivarse un poder omnímodo y soberano. sino otra persona. los derechos de los cónyuges. Además tales derechos son también subjetivos. Se pena el homicidio en los arts 79 y 84. etc). la clientela. cohabitación y procreación. Se ha dicho que la persona tiene vida pero que también la vida la tiene a ella. y aquellos otros que si bien el objeto constituye la persona. y no están desvinculados de la persona. que sin embargo no son originariamente susceptibles de apreciación pecuniaria. las q contienen los dchos de la personalidad en sus mismas entrañas. el aborto de 85 a 88. las cosas y los derechos de crédito. sino que. q prohíbe pena de muerte por razones políticas. se prohíbe a los profesionales de la medicina. comprensivo del patrimonio propiamente dicho y del patrimonio moral. Análisis Y Acciones Protectoras De Los Derechos Personalísimos. Por ello es un propio derecho a la vida y no sobre la vida. que serán aquellos que la propia persona constituye el objeto del derecho y que solamente se manifiesta cuando el derecho es desconocido o agraviado que son los llamados derechos personalísimos. es lícito quitar la vida. La vida como tal es una potencia poderosa que está por encima de la persona envolviéndola. Por ultimo los derechos cuyo objeto recae sobre los bienes o cosas. A su vez. por el contrario. pero pueden carecer de ello como seria la fama. en nuestra CN. etc. Fundamentales razones de orden superior se oponen a la legitimación del suicidio. Algunos autores sostienen la siguiente clasificación. no es únicamente la propia persona. por ello el C. una potencia que quiere conservarse y ha de ser conservada. los terceros. y el abandono de personas cuando se pusiere en peligro su persona o salud. la vida humana esta protegida por disposiciones de dcho constitucional. nacidos también del matrimonio.  LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES o sea cuyo objeto constituye el bien que ha tenido en mira sobre el cual se concreta. tormentos y azotes) así mismo la CN comprende en su protección a las libertades y a las igualdades civiles. inspirada en pcipios cristianos (invocando a dios. hermanos. Derechos De La Personalidad. 83.P. teniendo en cuenta el objeto de tales derechos:  LOS INHERENTES A LAS PERSONAS. Así el patrimonio en su mas amplia acepción seria el complejo de relaciones jurídicas de una persona. Penal castiga a quien ayuda o instiga al suicidio (art. 27 . y mas esta impuesta por el peso de la tradición que por lo técnico. a diferencia de los personalísimos. colaborar o propiciar la eutanasia aun con el consentimiento del paciente o de sus familiares. practicar.

Se señalan. etc. 3. la terminología empleada no es muy feliz pero resulta práctica para señalar el efecto de la intromisión que es afligir. y por lo tanto custodiar la vida del posible dador cadavérico. Por ello. “los famosos” (al decir Castro y Bravo) puede también ser perturbada. etc.) y por objetivo proteger la reserva espiritual de la vida privada resguardándola de toda ingerencia.Derecho Civil 1 En los códigos civiles. al incorporar el art. Derecho A La Intimidad. Si la ingerencia esta legitimada por alguna causa de justificación. 1071 bis. las circunstancias de un acto ilícito. Estas enunciaciones no agotan las formas de perturbar la vida privada. la intimidad de quienes han alcanzado notoriedad en la vida social. sin injerencias ni intromisiones q pueden provenir de la autoridad o de terceros. micrófonos de largo alcance). Por otra parte. 1079 y 1084 y concordantes del C. ni perjudiq a otras personas.. no corresponde hacer referencia a la intimidad de personas fallecidas. interior o privado. El concepto de muerte encefálica y los recaudos que deben tomarse para su diagnostico procuran garantizar la certeza de la muerte. las preguntas en las encuestas forzosas e informes preocupacionales. y en tanto dicha conducta no ofenda al orden publico y a la moral publica. la inocuidad de esta publicación.Una intromisión que no configure un tipo penal abstracto. de los asuntos. Definición: el ámbito comúnmente reservado de la vida. También cuando se concede la indemnización a los deudos de quien ha sido privado de la vida (arts. como suele suceder en los supuestos en los que se investigan las conductas de los funcionarios públicos. La indemnización procederá cuando se hayan acreditado los extremos legales que comprometen a la responsabilidad del agente. a título ejemplificativo enuncia conducta tales como: publicación de retratos y difusión de correspondencia (se correlaciona con el art. Desde el punto de vista del derecho civil se lo resguarda cuando se impone la obligación de prestar alimentos a las personas vinculadas por parentesco de consanguinidad y afinidad de primer grado (arts. fiscalización e intromisión que no se funde en necesidades sociales o en el interés público. 32 de la Ley 11. en algunos casos.Una intromisión arbitraria. En tal sentido. la misma no es antijurídica. demuestra al decir de Zannoni . ha dado recepción legislativa a este particular derecho personalísimo que resulta así el único que integra las normas del citado cuerpo legal. Es lo mas personal.723 que prohíbe la publicación de cartas sin autorización del autor). La sola notoriedad no priva a la persona de intimidad. 1071 bis. como los derechos personalísimos nacen con el hombre y terminan con su muerte. expresa la norma legal .. etc. causar pesadumbre o molestia por las costumbres o sentimientos del agraviado.). La intromisión también puede producirse. lo q nos desea dar a conocer ni dejarse ver. por ejemplo. 19 de la C. La vida también se tutela en la legislación sobre trasplante de órganos. La jurisprudencia registrada en el país. como conductas violatorias de la intimidad. 28 . de las acciones. por ello bastará acreditar la arbitrariedad de la intromisión. n sentir.C. o que continue produciendose.”mortificando a otro en sus costumbres o sentimiento”. el art. La protección de este derecho tiene raigambre constitucional (art. De la lectura del art.N. Será legitima la intromisión que responda a un interés prevaleciente. por regla general no existe un reconocimiento expreso del dcho a la vida y sus consecuencias. jugarán de todo modo los principios que rigen la responsabilidad civil.). resarciendo daños y perjuicios. La publicación de la sentencia condenatoria: el juez ordenará cuando lo solicite el agraviado. Si algún agravio podrá inferirse.Perturbación a la intimidad por cualquier medio. La fotografías de quienes lo estén solo pueden ser utilizadas o publicadas o incluidas en el comercio con el consentimiento de los familiares cercanos (conyugue. 2. Aplicable a los casos de obligaciones q nacen de hechos ilícitos q no son delitos (1109). Esta condición se vincula con la ilegitimidad o ilicitud de la perturbación. 1071 bis surgen las siguientes condiciones que deben acreditarse para que proceda la protección a la intimidad: 1. De allí q normalmente la protección de la vida humana se manifieste a través del dcho al resarcimiento a favor de los parientes de la persona q ha sido privada de aquella. el registro no consentido de la voz. con lo que se evita que el daño se consume. La autorización es revocable por voluntad d quien la haya autorizado previamente. será a los sobrevivientes en su propia reserva espiritual. Esta condición ha sido criticada superflua por la comisión respectiva de las Segundas Jornadas del Derecho Civil de Mercedes. de los sentimientos. 367 y 368 del C. hijos o familiares directos). El Código Civil argentino. son simples indicadores de las múltiples maneras en que la coyuntura social actual puede afectar la reserva espiritual del hombre. (intervenciones de teléfonos. que recomendó su supresión. porque salvo algunas excepciones no neutraliza el agravio sufrido.C. Para la tutela efectiva de la privacidad del sujeto la norma prevé: El cese de la actividad lesiva. el narcoanalisis. nos dice Zavala de Gonzalez. Este dcho es el q garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y su conducta dentro de aquel ámbito privado. Si el hecho lesivo a la intimidad constituye un delito del derecho penal.

aun cuando no haya nacido en esos Estados. La Convención Americana de Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o de uno de ellos. trayectoria científica o deportiva. b) Gozar de los beneficios del progreso científico. porque todo Estado debe reconocerle la nacionalidad si nació en ese Estado. habiendo recalado en ella. Derecho A La Identidad. Entre esos derechos se mencionan: a) Participar en la vida cultural. que es exclusiva. con un nombre. mediante nombres supuestos. que son los que mejor denotan el derecho a la identidad y que dependen de las actividades. derecho de réplica. reacciones emocionales. Se destierra la condición de apartida. la identidad. la filiación y el estado). separada. No obstante ser la nacionalidad un derecho político. la que por supuesto se halla en completa indefesión. perfil físico. por lo que asegura la plenitud del derecho. Derecho A La Nacionalidad. individual e irrepetible del hombre. así como también los demás Estados deben reconocerle la nacionalidad del Estado donde nació. aspiraciones. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de todo niño a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento. La protección al nombre es bien amplia. a la niñez abandonada. formales y relaciones con dicha identificación. cuando expresamente indica que la ley reglamentará la forma de asegurar un nombre supuesto. ha sido criticada por la doctrina que sugirió su supresión.. Se estimó que no existe fundamento alguno para sustraer a los daños causados por el menoscabo de la privacidad de las normas ordinarias que rigen la responsabilidad civil. idioma e instalación existencial de cada uno. que comprometen a los Estados partes a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos sociales y culturales enunciados en el pacto. forman parte de la identidad. Derecho Al Nombre. Sociales y Culturales. Carlos Fernandez Sessarrego. La rectificación o respuesta. no obstante que a la vez atiende a su composición somática. en una indemnización que es de derecho. según las circunstancias. con fundados elementos racionales y de la vida. Quedan los elementos dinamicos. si fuere necesario. La teoría la esbozo De Cupis. Por último. 29 . quedar investida de una nacionalidad. 32 bis derogado. El derecho a la identidad personal se asienta en la condición única. Por otra parte la amplitud del reconocimiento de este derecho es lo suficientemente como para dar cabida y proteger a aquellas personas sin familia. los que no pueden ser menoscabados sin ofender ese derecho. y la desarrolló la jurisprudencia italiana en los últimos tiempos. tanto por la responsabilidad subjetiva (acreditando dolo o culpa) como por la responsabilidad objetiva derivada del ejercicio abusivo del derecho. conforman en conjunto un aspecto dinámico de la personalidad existencial. es uno de los medios de defensa de la identidad. el legislador ha considerado que es el juez quien debe establecer el monto de la indemnización equitativamente. Esta peculiar identidad es un derecho personalisimo que sustenta la existencia de respeto por parte de todos los demás. propios de la existencia. que en la ley vigente la afrenta a la intimidad puede regirse. En los últimos tiempos. que es también el reconocimiento del “status” familiar. la visión que se le ha dado constituye sin lugar a dudas un derecho personalísimo. 1071 bis suprimió toda referencia al dolo y la culpa que contenía el art. De ahí nace la idea de que los aspectos que la componen como su carácter. este jurista que también los datos formales de identificación (el nombre. Debemos recordar que en cuanto a la extensión del resarcimiento. porque no solamente está reconociendo el derecho al nombre de pila. la interpretación que corresponde es considerar al derecho tan impostergable que toda persona debe desde su infancia o primera edad. Entre los Pactos incorporados por la reforma Constitucional está el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Los Derechos Culturales. pero son aspectos estáticos de ella. distinta y singular. Esta supresión ha dividido a la doctrina entre quienes sostienen que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo y aquellos estiman. porque se refiere al derecho a tener una nacionalidad como expresión del derecho a la identidad personal. se ha abierto camino un nuevo derecho personalísimo que cubre toda la faz espiritual de la persona. como Zannoni. Si bien aparentemente parecería existir una diferente consagración de este derecho. si fuere necesario. A continuación agrega que la ley asegurará este derecho para todos. que los Pactos también lo reconocen específicamente. y sobre todo para la niñez abandonada. por cuanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles se reconoce a todo niño el derecho a adquirir una nacionalidad. para todas las situaciones. Sostiene. y deben ser defendidos para resguardar a la persona misma.Derecho Civil 1 El art. etc. con especial profundidad. La referencia a la equidad. y tiene un valor y un interés protegibles. sino que corresponde por su filiación familiar. Cada persona es una.

sin perjuicio de indemnizar por los efectos nocivos que generó su comportamiento. Esta claro que no se trata de sustituir el imperativo ambiental con una mera formula compensadora que aliente la destrucción para suponer que pagando se puede contaminar. inc. La ausencia de esa especial calidad. A libre elección cultural. 41. Tipos. a la educación practica y a la orientación y formación vocacional. En relación con ella el Estado. A la educación básica y general. el segundo en cambio del de la naturaleza. La Constitución reconoce ahora.C. 19). 14. a la comunicación.N. Puede parecer excesiva la ejemplificación. El primero es un término propio del mundo de la cultura. sin autorización para su funcionamiento) (art. nuestra Cosntitución Nacional reconoce dos tipos especiales de asociación. 75. A la identidad cultural. razonabilidad y proporcionabilidad como puntos de referencia de la simbiosis que genera la relación “hombre-ambiente”. Principio elemental de derecho es que el daño debe ser reparado. según lo establezca la ley.N. a ejercer la libertad esencial para la investigación y la creatividad. equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el derecho de preservarlas” (art. 14 bis. 33. Esta distinción formulada por Felipe Seisdedos prosigue con la aclaración de que el medio ambiente o entorno involucra al ambiente natural y al inducido. C. “el derecho a un ambiente sano. C. Este último conlleva la injerencia humana en el primero.) y la de los partidos políticos (art. el derecho a participar en la vida cultural. La calificación de “utilidad” exigida por la ley fundamental se interpreta como sinónimo de licitud.). 38 C.). pero la primera noción de sanidad halla su antónimo en lo enfermo. 14. El Código Civil distingue entre personas jurídicas de carácter público (el estado nacional.). El derecho a la educación. El derecho de asociación es la facultad para congregarse en un organismo. las provincias. exige para su plenitud que el ambiente sea equilibrado.N. Nace de ese modo el derecho de asociación que para el constituyente debe concretarse con fines útiles (art. Todavía hay más. ellas son: la organización sindical libre y democratica (art. 30 . de lo que se infiere que el derecho subjetivo constitucionalizado comporta la atribución de vivir en un ambiente saludable. como lo es el derecho al desarrollo (art. Naturalmente pertenece a la sociedad. a todo habitante. en ejercicio del poder de policía. A juicio de Colautti la primera tensión que se encuentra es que la protección del ambiente es de difícil conciliación con otro derecho que estaba implícito y aparece enumerado tras la reforma. no inhibe a que el agurpamiento funcione como simple asociación. Ello significa que el autor de la ilicitud debe volver las cosas al estado que se encontraban antes de producirse la acción lesiva. sea creándolo. en particular de idiomas y convicciones propias. por encima de esa inclusión de modo regular crea o se incorpora a organizaciones colectivas. municipios. C. ect.) Derecho A Un Ambiente Sano. Pero el derecho establecido no se realiza con salubridad. El daño ambiental no escapa a esa regla y la Constitución reafirma que generará prioritariamente la obligación de recomponer. Rol Del Estado. sociedades civiles y comerciales. Derecho De Asociacion El carácter gregario del hombre es una constante histórica que se manifiesta a través de agrupamientos. entidades autarquicas y la Iglesia Catolica) y privado (las simples asociaciones y funcdaciones que obtengan autorización para funcionar. 2. a la propiedad intelectual. a la herencia cultural. se reserva el derecho de acordarle personería jurídica. ya que la expresión tomada en sentido lato haría depender la suerte de la asociación de criterios subjetivos con los que el poder publico manejaría a su antojo el reconocimiento de tales organizaciones. sea porque los interesados no la solicitan o porque el estado le deneiega. literarias y artísticas de que sea autora. ese medio debe ser apto para que los seres racionales realicemos nuestro desarrollo y que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.N. Amém del derecho de asociarse expresado de modo generico en el art. imposición que se traduce en explicitar la ecuanimidad.Derecho Civil 1 c) Beneficiarse en la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas. También la Constitución establece la obligación de proveer a la información y educación ambientales en el segundo párrafo del art. Una asociación es ante todo un ente susceptibles de adquirir derechos y contraer obliagciones. C. La lista indicativa de derechos culturales podría concretarse en la siguiente: 1. 41. Convengamos ante todo que el medio ambiente trasciende a la ecología. incorporándose a un ente ya existente o dejando de pertenecer a él.

Consideró además. el juzgado federal en lo Contencioso Adminsitrativo nº 2 de la Capital Federal negó la captura de catorce delfines realizada en el mar Argentino ante el requerimiento de un acuario japonés. El art. El alto tribunal acogió el amparo juzgando que en el caso se encontarban restringidos derechos esenciales de las personas. Aquel rotulo tiene que ver con la estandarización de productos. el tema había sido resuelto por la llamada ley de defensa del consumidor Nº 24. la reforma constitucional de 1994 cristalizó disposiciones que tutelan los derechos del consumidor. Otro caso relevante.240. la que junto con las leyes de defensa de la competencia Nº 22.Derecho Civil 1 Si este que tratamos es derecho para los habitantes del hoy y aquí. sino que protegen a un grupo indeterminado de personas. planifique y ejecute estas directivas del constituyente. seguridad e intereses económicos. el avance de la técnica y el acceso a nuevas y mejores condiciones de vida. El primero adquiere bienes. a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. de modo gradual. En rigor de verdad. tambien se ha ampliado la demanda.262. La experiencia ha demostrado que esa extensión contribuyó a fortalecer la parte mas poderosa del convenio y disminuyó las potencialidades del más debil. En toda relación de consumo la Constitución depara: 31 . servicios. 954). Un rasgo usual de todo contrato es el de reconocer al menos dos sujetos: uno suminsitrando bienes. Nacional. Nº 20. Si grande es la responsabilidad del administrador y del legislador.) Amparados en el tema de la legitimación procesal de quien acciona. 41 esta emparentado a la previsión que habilita interponer acción expedita y rápida de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. 1197 del Código Civil. a la protección de su salud. es el registrado en Christou. El cómputo de esa realidad y en lo que al ordenamiento argentino concierne ha ido limitando. a una información adecuada y veraz. la reforma de 1968 introdujo ciertas variantes a la autonomía de la voluntad con la admisión de la figura de la lesión (art. Levantada la restricción que algunos tribunales creyeron existía es de esperar que muchos fallos hagan mérito del que la jurisprudencia supo ganarse en Kattan. Para fundar esa dedición el juez interpretó que se ignoraba. En prueba elocuente de ello. el verdadero impacto que la captura de esos animales podía tener sobre la especie. el principio de las libres convenciones que en nuestro derecho aparece consagrado en el art. En el caso que data de 1983. 43. la masividad de alternativas que el mercado ofrece. no le va en zaga la que se ha institucionalizado como cometido de la justicia.802. que por sus características no se titularizan en un individuo en particular. El constituyente distinguió entre consumidor y usuario. así como los derechos de incidencia colectiva en general (art. Derecho-deber para los hombres. de abastecimiento. Un gurpo de vecinos de Tres de Febrero dedujo amparo contra la municipalidad de ese partido solicitando se anulara la ordenanza que autorizaba la creación de un area industrial en la zona. etc. comienza diciendo: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tiene derecho. deber para el poder quien al trazar sus rumbos de acción no podrá desentenderse de una política tuitiva que programe. y a la informática y educación ambientales. Alegaban los actores que la instalación de la pretendía area industrial provocaría contaminación con los consiguientes riesgos para la salud. Urgía que el estado concurriera en defensa de este último. Nº 22.680 y de lealtad comercial. la existencia de economías de escala. el ejercicio abusivo de los derechos (art. Así lo han hecho la mayoría de las naciones donde el fenómeno se acentuó dando respuesta política a tan subido requerimiento social con normas que contemplaban aquella situación de desequilibrio. Y ese derecho-deber se conjuga en relación con el rol del Estado el que a través de sus autoridades proveer a su protección. gano la calle una expresión que identifica a la de nuestros días como “sociedad de consumo”. En el trasncurso de este siglo. C. en relación de consumo.N. según la constancia de la causa. conformaban un vasto cuerpo instrumental para la tutela de las relaciones que se daban en el ambito del mercado. En este contexto nace el concepto de consumidor que en noción ampliada involucra a toda persona que adquiere o utiliza un bien o servicio para satisfacción de sus necesidades. Ampliada la oferta. lo cual legitimaba a los habitantes defender a las generaciones futuras de las depredaciones actuales. Derechos Del Consumidor. 1071) y el principio de la buena fe (art. y otro recepcionandolo. El mandato del art. Lo cierto es que los negocios jurídicos que siempre fueron patrimonio primario de toda vida comunitaria se han extendido y multiplicado hasta el infinito. 1198) No ha sido ajeno a este proceso la aparición de los llamados derechos de la tercera generación. generalmente nuestros tribunales fueron remisos a este tipo de tutela. porque llegó hasta la Corte. que existía un interes colectivo e individual coincidente en proteger el equilibrio ecologico. 42 de la Const. antes de la innovación constitucional. Con ese norte. también es obvio que comporta un deber presente dirigido a preservar el medio en proyección a las futuras generaciones. a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo”. a la utilización racional de los recursos naturales. el segundo servicio. reflejando los comportamientos humanos que en punto a consumo se dieron. capital.

El concepto de seguridad quiere evitar que el consumidor sea aprovechado en su vulnerabilidad con bienes y servicios de mala calidad. al de la calidad y eficiencia de los serviciso públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. La responsabilidad es mayor porque tales servicios han sido privatizados y toda las cuestiones que tienen que ver con el modo en que se brindan y especialmente con las tarifas es materia de permanente actualidad Aunque el rol del Estado no se manifiesta por el cauce protagónico que le trazara el constituyente. hija del poder de dominación o de la fuerza de una de las partes. previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios. al control de los monopolios naturales y legales. la luz. y exhibe la contracara de un mercado de déficit en la asunción de deberes que se han puesto a la cabeza del poder. Para el ejercicio de este derecho es indispensable que el oferente no apele a publicidad engañosa. 42 deben conectarse a la habilitación del art. La noción de salud debe ser aprehendida con el sentido que le atribuye O. D) Derecho a un trato equitativo y digno. Solamente el conocimeinto y particularmente el conocimiento veraz de la calidad y cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado debe ser el determinante de la opción o preferencia asumida por el consumidor. nocivos. etc. Finalmente la idea de intereses económicos entronca con la protección que desde la perspectiva patrimonial merece todo consumidor o usuario. en cuanto a derecho a recibir igual bien o servicio por igual pago o contraprestación. teléfonos. desequilibaradas. imprescindibles para los tiempos actuales como el agua. Todo ese haz de derechos no sería factible de realización si el estado no tuviera los compromisos que el reformador ha marcado. seguridad e intereses económicos. mental y social..M. 42.S. o bien victimas de contrataciones sobre la base de cláusulas predispuestas inequitativas.Derecho Civil 1 A) Derecho a la protección de su salud. a la educación para el consumo. 42 De esa suma de potestades cobran especial relevancia las referidas al control de calidad y eficiencia de los servicios públicos. mal diseñados. dignidad personal. en tanto el trato dispensado a los consumidores o usuarios guarde conformidad a los usos sociales. A nadie escapará que tratándose de servicios esenciales. in fine). 32 . en cuanto autoriza interponer acción de amparo en lo relativo a los derechos de usuarios y consumidores. B) Derecho a una información adecuada y veraz. ni disfrace el producto de modo que su apariencia surgiera virtudes de las que carece. defectuosos. La finalidad de esta clausula pasa por prohibir cualquier regulación que impida esa libertad de elección y desde ya los monopolios que liquidan la libre competencia. 43. habida cuenta de que su protagonismo es vital para la suerte de los derechos que se reconocen en el primero de los párrafos del art. costumbres del decoro comercial. “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. el usuario concurre a recibirlos en muchos casos sin contar con la alternativa de un servicio paralelo que le permita optar por otra prestación. etc. Equitativo.: completo bienestar físico. Para el Congreso el imperativo constitucional marca que la Legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. reglas de la ética. Y no meramente ausencia de enfermedades. Consecuencia de la información es la ulterior elección que realiza el consumidor. Se reafirma con el precepto el sentido intervencionista que en punto a las relaciones de consumo se asigna al poder. Digno. y de las provincias interesadas en los organismos de control (art. Deberes Del Estado. El presupuesto liminar de cualquier tipo de contratación es la información. Desde luego que las atribuciones emergentes del art. C) Derecho a la libertad de elección.

el propio ordenamiento jurídico determina el modo de establecer cuál es el verdadero atributo. Ubicación dentro d los derechos subjetivos Desde otro ángulo. en el orden privado. b) Unidad. modificar sus atributos. Enumeración y Caracteres Son comunes a todas las personas y son: 1) nombre. las normas jurídicas prevén el modo de regularizarlas. arbitrariamente. Cuando en los hechos se da un caso en que la persona aparece en algunas de estas situaciones. pero no significa tutelar la privacidad como derecho que se desenvuelve en ese lugar. Según Perreau es “el término q sirve para designar a las personas d una manera habitual”. para tutelar la propia condición de persona compuesta de los atributos. y como es necesario que ese centro aparezca con toda nitidez. han sido impuestos por la norma jurídica. d) Vitalicios: lo son x cuanto se extinguen con la vida d la persona q los detenta. como atributo jurídico de identificación o individualización de la persona. No puede haber persona sin nombre. o carecer de domicilio general. D manera q no pueden existir sin él y esto no puede ser sin revestirlos. Ello solo podrá hacerse cuando se produzcan los hechos jurídicos que son antecedentes normativos del cambio. c) Indisponibilidad. el nombre. Las leyes que lo regulan son imperativas por lo que las personas no pueden. y desde el punto de vista jurídico. está constituido por dos elementos: a) el prenombre. construcción jurídica. 3) domicilio. no obstante que la persona tiene a su respecto destacados intereses en ellos y está primordialmente facultada. Elementos En los ordenamientos jurídicos contemporáneos. o concebirse una persona física sin estado. para defenderlos. De ahí que el nombre. es el vocativo con que se designa a las personas y se obtiene la necesaria individualización de ellas como sujetos potenciales de derechos y deberes. si se trata de amparar el nombre propio se esta defendiendo a la persona que lo porta. se le asigna un nombre o vocativo personal. que es el vocativo individual que identifica a cada persona dentro del grupo familiar. indicando su filiación. constituya un atributo de la personalidad o cualidad necesaria atribuida por el derecho a cada persona para individualizarla y diferenciarla netamente de todas las demás. al igual que en el nuestro. que es la parte esencial de la oración gramatical que expresa los objetos del pensamiento que la integran como elementos principales y directos. Cuando aparentemente ocurrieran tales duplicaciones. no se puede carecer d ellos. como derecho personalísimo. llamado también en los pueblos de religión cristiana nombre de pila o bautismal. El nombre. Pero hay ciertos atributos q son propios d las personas visibles: estado civil. La reafirmación del domicilio importa preservar la identificación espacial de la persona. Se llaman atributos inherentes a la personalidad xq son calidades dependientes e inseparables. como miembro de una sociedad jurídicamente organizada. sino tan sólo la posibilidad de reaccionar en su defensa. Por ejemplo: no pueden tenerse válidamente dos nombres civiles ni ostentar simultáneamente dos estados bajo la misma formalidad (ser hijo simultáneamente de dos padres). las cuales pueden destacarse del sujeto como sus manifestaciones más entrañables e íntimas. la que no confiere un señorío. en el sentido que no pueden tenerse legítimamente más de uno del mismo orden. 33 . es la forma d designación d cada individuo y se adquiere x inscripción en el registro civil. Por ejemplo. Nombre. Concepto. desde el punto de vista jurídico. la función constitutiva de los atributos los ha colocado preferentemente dentro de la órbita del derecho público. lo que es distinto a defender la honra o fama que. que indica la familia a la cual pertenece la persona que la ostenta y es vocativo a todos los miembros del mismo grupo familiar que cumple la función de completar la identificación del sujeto jurídico. Poseen los siguientes caracteres: a) Necesidad. potestad o posibilidad de obrar libremente con ellos.Derecho BOLILLA V Civil 1 Atributos de la persona física Concepto Las personas están dotadas d cualidades intrínsinsecas q concurren a constituir la esencia d la personalidad y a determinar al ente personal en su individualidad. A diferencia de los derechos personalísimos subjetivos. Es la persona misma la que está en juego cuando se niega o viola un atributo. Cada persona representa. 2) capacidad. un centro de imputaciones de derechos y deberes. ese nombre puede representar para dicha persona. Son inenajenables e imprescriptibles. "nombre patronímico" o simplemente "patronímico". con cuya sola expresión aparece. ni pueden ser perdidos x el transcurso del tiempo. o ser absolutamente incapaz de derecho. y b) el apellido o nombre de familia. pero no una de sus prerrogativas de goce personal. Cada atributo tiene el carácter de único. 4) patrimonio.

2º nombres extranjeros. y la razonabilidad de la norma pasa por el derecho de la persona que va a ser identificada a serlo. g) Alienabilidad d derechos patrimoniales derivados del nombre: en principio. d su condición d atributo a la personalidad. y d regulación x normas d orden público. c) Indivisibilidad: nadie puede tener un nombre frente a unos y frente a otros uno distinto. y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan residencia transitoria en el país. se ejercen conforme a las Leyes que reglamentan su ejercicio (Art. Usel. X otra parte.248. 34 . Hincel y Kanki entre otros.248. Reforma De La Ley 23. no tendría explicación q se niegue el derecho d cambiar el nombre (salvo en casos muy particulares). si fueren d fácil pronunciación y no tuvieran traducción al idioma nacional. van unidas a las reclamaciones hereditarias. las manifestaciones a lesiones del nombre.Derecho Civil 1 Naturaleza Jurídica Según Borda.248. que no contraríen lo dispuesto al Artículo 3º. ridículos. toda persona debe llevar un nombre b) Unidad: el nombre es único porq las personas no pueden tener + d 1 nombre. No puede ser enajenado o transmitido mediante acto jurídico alguno. d) Oponibilidad erga omnes: posibilidad d usar el nombre frente a todos y es común a todos los derechos absolutos. Lo ha hecho en particular con relación a la prohibición de imponer nombres extranjeros que no tienen traducción al castellano. Así se permitió la colocación de nombres tales como Lihuen. Inciso 5º.14 C. está vinculado a él.N. fundada en que pertenecen a los aborigenes de nuestra tierra que hablan dalectos que integran el acervo cultural argentino. f) Inalienabilidad: es un carácter fundamental el q sea inalienable e intransmisible entre vivos. la naturaleza está dada x la confluencia d dos puntos d vista: el nombre es a la vez un derecho d la personalidad. y que no apacere irrazonable la limitación impuesta por el artículo 3º toda vez que el nombre constituye el elemento primario a través del cual el individuo se relaciona e integra con la sociedad en la cual le ha tocado vivir.). no habría inconveniente en enajenar los derechos patrimoniales q surjan del nombre (ej: el jugador d fútbol q cobra una suma d dinero porq con su nombre y apellido se identifica una marca d indumentaria). disponiendo: “Podrán inscribirse nombres aborigenen o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. sea mediante acciones frente a quienes pretendan desconocerlo o vulnerarlo. 3º apellidos como nombres. Limitaciones (Ley 18248) La elección es discrecional xq el artíclo 3º d la ley dice: “el derecho d elegir el nombre d pila se ejerecerá libremente con la salvedad d q no podrán inscribirse: 1º los nombres extravagantes. ya q sirve para la identificación d las personas y es inmutable. Para sotener la constitucionalidad del precepto se ha dicho que si bien los padres tienen derecho a la elección del nombre. h) Vinculación a una relación familiar: en lo q hace el apellido es innegable su vinculación con la familia d origen. El 20 de Septiembre de 1984 se sancionó la Ley Nº 23.552 (Nombres Indigenas) Aunque no estaba previsto en la Ley 18. de modo que facilite aquella integración y lo ponga a resguardo de situaciones que la tornen más dificultosa. salvo los castellanizados x el uso o cuando se tratare d nombres d los padres del inscripto. Queda exceptuado el nombre q se quisiera imponer a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas.252 que introduce el Artículo 3º bis a la Ley del nombre. 4º primeros nombres idénticos entre hermanos vivos. 5º más d tres nombres. parte final”. se desconocería uno d los derechos más íntimamente vinculados a la personalidad humana. deriva d su carácter extramatrimonial. generalmente se producen en reclamos pecuniarios. q expresen tendencias políticas o ideológicas o q susciten equívocos con respecto del sexo d la persona. la jurispruedencia había aceptado los nombres de origen indioamericano. no obstante (la doctrina española) generalmente las acciones relacionadas con el nombre tienen un claro trasfondo económico. Caracteres a) Obligatoriedad. e) Valor moral o extramatrimonial: el nombre es inestimable en dinero. pues el nombre forma parte d la personalidad del hombre. y una institución d policía civil. sea mediante el ejercicio d facultades. según el art 1º d la ley 18. Ixel. esto no se aplica a las personas d filiación desconocida. i) Imprescriptibilidad: el nombre no se puede adquirir ni perder x el transcurso del tiempo. ese derecho como los demás reconocidos por la Constitución. El nombre es oponible por la persona a quien corresponda contra todos. Si únicamente se tomara en cuenta la primera posición. contrarios a nuestras costumbres. Si sólo se tuviera en cuenta la segunda. así las acciones d reclamación o impugnación del nombre. Inconstitucionalidad d la limitación del nombre? La Corte Suprema Nacional ha establecido de manera expresa la constucionalidad de las limitaciones impuestas por el Artículo 3º de la Ley Nº 18. se desconocería el interés social d la cuestión.

pero en caso de desacuerdo era el padre quien. 242). la incripción podrá realizarla quien presente un Certíficado Médico y Obstétrico que determine la prueba del nacimiento y la identidad del nacido (Art. Nombre d Pila El derecho de imponer el nombre a sus hijos surje de la patria potestad. la titularidad de la patria potestad correspondía a ambos padres. carece de elementos como para inclinarse por uno u otro nombre. Padres Menores De Edad: En este supuesto la elección debe ser realizada por el tutor que se designa al niño (Art. Ello implicaba que ambos padres tenían el derecho de imponer el nombre a sus hijos. recortando inconvenientemente el derecho d libertad e impidiendo la natural creación idiomática d nombres. 1º). El régimen difiere en el caso de los padres divorciados y extramatrimoniales menores y mayores de edad. En estos supuestos resulta importante determinar quien tiene el ejercicio de la patria potestad. Por otra parte. Si uno de ellos inscribiesen en el Registro Civil. decisión conjunta y elección por algunos de los conyuges.  Reconocido Por Ambos Padres: Si ambos padres conviven se aplica el mismo régimen que para los padres matrimoniales.  Desacuerdo De Los Padres: En el supuesto en que los padres no se pusiran de acuerdo sobre la denominación a dar a su descendiente. Se trata en verdad del castellano q no es idioma argentino. le puede poner el nombre al menor.264 ter. En lo que hace a los padres matrimoniales. además porque dá lugar a situaciones injusta. 264 Inc. si fuesen d fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. a más de ello el mgistrado de Primera Instancia podrá elegir un nombre y tal Resolución podría ser modificado por la Cámara. También los nombres d los padres del inscripto. 35 . La Ley presume que uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro que no requieran el consentimiento de ambos. a más que la Corte podría tambien variar el Resolutivo. En el caso especial de la madre extramatrrimonial. podía imponer su criterio. Nombre Extranjero La limitación con respecto al nombre extranjero es la q más conflictos crea.264: En el año 1985. Se exceptúa d la prohibición a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas en el país y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan aquí residencia transitoria. sino d toda Latinoamérica y d España. llevado el conflicto a decisión Judicial. se presume que cuenta con el consentmiento del otro para hacerlo (Art. o suspensión de su ejercicio a uno de ellos. Supuesto De Muerte De Uno De Los Padres: En caso de muerte de uno de los padres. Ello implica que en los hechos. 4). asumidos x el idioma español como propios. del cual no se apartan.264. las autoridades del registro civil suelen tener analista o catálogo cerrado. esto es. Hijos Matromoniales :  Acuerdos De Padres: Ambos conyuges tienen el derecho de elegir el nombre de sus hijos. debido a quien la ejerza tendrá el derecho de imponer el nombre a su hijo. es decir que hubiera derecho de decisión dentro de la familia y no fuera de ella. y la madre JUAN como el suyo. LEY 23. En el régimen originario del Código Civil. 264 bis).Derecho Civil 1 En base a esta regla.264. 3). el conflicto deberá ser derimido judicialmente. el régimen no había generado ningún inconveniente jurisprudencial que demuestre la inconveniencia del sistema. por tener el ejercicio de la patia potestad. pero su ejercicio atribuía al padre de la criatura. Por ejemplo en el suspuesto de que el padre le quisiera poner MIGUEL como su padre. Pero la ley deja a salvo a casos d nombres extranjeros castellanizados x el uso. que quizás se inclinara por otro. por la gran ingerencia estatal en algo que hace a la esfera íntima de la familia. nos encontraríamos con que el niño podría estar largo tiempo sin nombre “tanto como dure la contienda”. Inc. ausencia con presuncón de fallecimiento. la Ley 23. en caso de desacuerdo. Hijos Extramatrimoniales: En este supuesto la elección se armará aquel que lo ejerciera (Art. 264 Inc. Valoracion: La doctrina ha señalado lo disvalioso de este sistema. la decisión corresponde al otro padre (Aer. estableciendo el ejercicio conjunto de la misma. modificó el régimen de la Patria Potestad. Rivera sostiene que el sistema debería ser. es decir que la elección será conjunta con decisión judicial en caso de desacuerdo. para el suspuesto de padres matrimoniales y de padres extramatrimoniales que conviven juntos. el Juez. cualquier persona que realice la inscripción. de conformidad a lo dipuesto por el art . se autorizó el nombre de “Gori Wamancha”. Cabe analizar cada uno de los supuestos por separados. Esto responde al derecho subjetivo d identidad. salvo cuando mediara expresa oposicón. privación de la patria potestad.

la que. 5) La ley no hace alusión expresa al reconocimiento obtenido por sentencia judicial contra el padre. Apellido Compuesto.Derecho Civil 1 El Apellido O Nombre Patronimico.248. Si bien en doctrina. Pliner sostiene que lo dispuesto en el art. Apellido Del Hijo Matrimonial Regla General: En principio el apellido del hijo matrimonial es el de su padre. Y cuando. El Apellido De Los Hijos Extramatrimoniales Es necesario distinguir varios supuestos: a) Reconocimiento Unilateral Del Padre. Pliner indica que no aparece como razonable que pueda ejercerse después que el individuo ha sido reconocido en su vida de relación con un apellido determinado. lo ha establecido expresamente. la denominación queda incompleta. Pérez Flores ó Pérez López Flores. Pero. 1º. El apellido es la designación común a todos los miembros de una familia. se casó con una señora de apellido Flores. Diversos Supuestos. Inc. El doble apellido. pero solo va a transmitir a su prole el apellido Pérez. Opción A Favor De Los Hijos A partir de los 18 años los hijos pueden optar por agregar el apellido materno al paterno. El apellido compuesto es aquel que se presenta integrado por dos apellidos inseparables. de modo tal que si se suprime uno de ellos. por las agregaciones. ya que cuenta con el consentimiento presunto del artículo 264. pero si el reconocimiento es posterior al nacimiento podrá. En el caso de la mujer casada. mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuera públicamente conocido por éste (art. 3296). De todos modos en nuestro país no es frecuente el uso de numerosos apellidos. que el reconocimiento del hijo durante la minoridad comporta dos consecuencias que no se extienden a la sentencia que declara la filiación: el usufructo sobre los bienes del reconocido (art. b) Reconocimiento Unilateral De La Madre. También puede adquirirse por un acto administrativo como ocurre en los menores no reconocidos. las consecuencias son identicas. (Ej. Corresponde distinguir entre doble apellido y apellido compuesto. por lo que una vez que el apellido materno se adicionó al paterno no se o puede suprimir. En todos los demás. el legislador ha querido que los efectos del reconocimiento voluntario fueran distintos que los forzosos. Alvarez de Toledo. El apellido compuesto se transmite de generación en generación y en forma idéntica. Esta ley era congruente con la forma de adquirir la filiación extramatrimonial en el régimen del Código Civil en el cual ello acaecía solamente por el reconocimiento o por sentencia judicial. Así cabe señalar. de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 18. por otra parte. En el caso del doble apellido se transmite a la descendencia solamente el primero de sus elementos. por cuanto la ley no establece diferencias. pues sería muy discutible tener que aceptar que el padre impusiera su apellido al hijo que se negó admitirlo como propio. Este apellido va variando de generación en generación. su hijo tendrá que usar obligatoriamente el apellido Pérez. Desde el año 1985 en nuestro país se puede determinar la filiación materna sin necesidad de reconocimiento. El apellido se adquiere en principio por filiación y no por voluntad paterna . Opcion A Favor De Los Padres Los padres tienen el derecho a inscribir al hijo con el apellido doble del padre o adicionar el materno al paterno. después de la reforma de la Ley Nº 23. El apellido compuesto es inalterable.248 establece que el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de los progenitores adquiere su apellido. por el matrimonio se adquiere al uso del apellido del marido. La ley 18. se ejerce mediante un simple trámite administrativo. Así si Pérez López. Doble Apellido. Rivera sostiene que la solución legal es identica en los supuestos de reconocimiento voluntario o sentencia judicial. de 36 . lo que revela que no se ha previsto una norma limitativa del número de apellidos. éste tiene derecho a usar el apellido paterno. Verón de Astrada). 287) y la vocación hereditaria con respecto al mismo (art. se ha interpretado que se requiere la conformidad de ambos padres para la imposición o la agregación del apellido materno. La Ley no puede imponerse un límite de tiempo para hacer uso de esta opción. Transmision Del Apellido Compuesto Y Del Doble Apellido. Prohibicion De Supresion Del Apellido En esta materia rige el principio de inmutabilidad. a su vez. este hijo podrá adicionar el apellido de su madre o el doble apellido de su padre. resulta de la agregación del apellido materno al paterno. En el supuesto en que el padre reconozca al menor. pero podrá ser también: Pérez López. Concepto. 5 no puede extenderse al reconocimiento forzoso. Adquisición Del Apellido. por ende en materia de nombre rigen iguales principios para el reconocimiento voluntario y el obtenido por sentencia judicial. En la práctica cualquiera de los padres puede realizar tal solicitud ante el registro.264 ha de entenderse que cualquiera de los padres puede inscribir al niño con el apellido materno. Ejemplo: El hijo de Silvia López y Juan Pérez. tienen derecho a usar el apellido Pérez López. con autoización judicial. antes de que el menor cumpla los 18 años de edad.: Martinez de Hoz.

Con estos dos elementos se puede lograr la inscripción del recién nacido y también en este supuesto adquiere el apellido materno. que prevé la posibilidad de su determinación con un certificado médico que acredite la identidad del nacido y el hecho del parto. lleva el apellido de soltera de la madre y se rige por las demás disposiciones de la ley en materia de filiación extramatrimonial. 332 dispone: “La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante. pero aquel podrá agregar el suyo propio a partir de los 18 años. d) Opcion A Favor Del Hijo. o desde el reconocimiento si fuese posterior a estos hechos. En algún caso se consideró que existían tales circunstancias. probando que el marido premuerto había manifestado la intención de adoptar a la criatura. sino a los efectos expresamente determinados por la ley. a partir de los 18 años el adoptado puede peticionar la adición del doble apellido de su padre adoptivo o la agregación del apellido de su madre adoptiva. Adquiere el apellido del marido como en el supuesto de hijos matrimoniales.248. Rivera afirma que en el caso de determinación legal de la maternidad (art. Para esta opción se requiere autorización judicial. la opción para continuar usando el apellido materno o cambiarlo por el paterno o anteponer al de la madre.134: en el régimen de adopción en vigor. pudiendo agregar el doble apellido de este si el adoptante lo solicitare (art.Derecho Civil 1 conformidad a lo dispuesto por el art. se lo considera hijo del matrimonio y por ende lleva el apellido del padre. d) Adoptante divorciada. no pueden peticionar la agregación del apellido de su familia de sangre. no se requiere intervención judicial.  Adopcion Plena La adopción plena confiere al adoptado el carácter de hijo legitimo y borra todos los lazos con la familia de sangre. Al igual que en el caso de hijos matrimoniales. ello por aplicación de la ley 18.248 no reglaba sobre el apellido en el caso de la adopción simple ya que este instituto recién aparece con la consagración de la ley 19. e) Opción a favor del hijo adoptivo. por la cual parece prudente la intervención del juez. En el supuesto de hijo de mujer viuda hay que distinguir el momento del nacimiento.248). excepto en lo que hace a impedimentos para contraer matrimonio. En la adopción simple se mantiene algunos vinculos jurídicos con la familia de sangre. Si el niño nace dentro de los trescientos días de muerto el marido de la madre. el art. En el supuesto de reconocimiento simultaneo de ambos padres. e) Hijo De Mujer Viuda. aun cuando ésta casada. El Apellido De Los Hijos Adoptados. Pero este caso es diferente ya que no importa una simple adición de apellidos sino una modificación trascendente. Ello se ha criticado en doctrina. Sobre este 37 . La misma regla se aplica a la hipotesis de reconocimiento voluntario del padre y determinación legal de la maternidad. Si el hijo nace después de los trescientos días de disuelto el matrimonio de la madre. el hijo adquiere el apellido del padre pudiendo adicionarsele el apellido de la madre en iguales circunstancias que para el supuesto del apellido de los hijos matrimoniales. no crea vinculo de parentesco entre aquél y la familia de sangre del adoptante. En este supuesto el menor llevará el apellido de soltera de la madre. salvo que existan circunstancias justificadas que autoricen atribuirle el apellido del marido de la adoptante. c) Reconocimiento Simultaneo De Ambos Padres. separada de hecho o separada legalmente. 242) y de reconocimiento unilateral de la madre el menor adquiere el apellido materno. Si el reconocimiento del padre fuere posterior al de la madre.  Adopcion Simple. pudiendo adicionar el doble apellido del padre o el apellido de la madre adoptiva. Con relación al apellido de quien resultare adoptado por este sistema. bastando la petición del interesado frente al registro. 4 ley 18. Procedimiento. En este supuesto el niño lleva el apellido de soltera de la madre. a saber: a) Adoptante varón o mujer soltera: El adoptado adquiere el apellido del adoptante. 326) b) Adoptantes cónyuges. Si bien la ley no ha establecido procedimiento debe aplicarsele analogicamente lo dispuesto por el art. 17 de la ley 18. 242. c) Adoptante viuda. el hijo tiene por dos años contados a paritr de los 18 años o de su emancipación por matrimonio. sin perjuicio de que el hijo adoptivo tiene el derecho de agregar el suyo propio o desde los 18 años puede adicionar el doble apellido del adoptante (art. La ley 18.248 Como consecuencia de que desaparecen completamente los vinculos con su familia de origen. corresponden las siguientes consideraciones: a) Adoptante individual mujer o varón solteros: El niño lleva el primer apellido del adoptante. Corresponde distinguir los distintos supuestos que se pueden plantear. ya que si bien confiere al adoptado la posición de hijo legitimo. porque en el supuesto de los hijos matrimoniales. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas”.

. 11 de la ley 18.515 ha introducido en nuestro derecho el divorcio vincular y ha reglado especificamente sobre el apellido de la mujer divorciada vincularmente. Apellido De La Viuda. el menor esta suficientemente protegido en cuanto su interés. si lo pidiera será autorizado a usarlo. 9 de la ley 18. 4) El Apellido De Los Hijos Reconocidos. 6 y 12 de la ley 18. Lleva el apellido del marido. pero no han dado causa al divorcio. La única causa justificada es que el marido premuerto haya manifestado claramente su voluntad de adoptar al menor o que le haya dado trato de hijo. ya no es obligatorio. pudiendo adicionarse su doble apellido o el de la esposa. sin límite de tiempo posterior (art. 4. por cuanto nunca tuvo ese derecho. Pero si el reconocimiento fuere posterior al de la madre podrá con autorización judicial. 4). Mujer Casada. y por ende es correcto hablar de la continuidad en el uso del mismo. sino una opción de la mujer casada. La Ley de Adopción no ha previsto desde que momento puede ejercerse este derecho. 332 deja a salvo la posibilidad de que. solo si lo pidiera el conyuge de buena fe y en el caso de tener hijos. b) Adoptantes cónyuges. pues autoriza a agregar ese apellido sin indicar orden. y por último. El hijo adoptado por adopción simple puede agregar su apellido al de sangre. Por ende la mujer no tiene derecho a seguir usando el apellido marital. acerditado el divorcio vincular la mujer perderá el derecho de usar el apellido marital.Derecho Civil 1 punto un tribunal ha dicho. que son la existencia de acuerdo sobre el uso del apellido y que la mujer sea conocida con el mismo en su actividad profesional.. Si ambos conyuges fueran de mala fe. Si ambos cónyuges fueran de buena fe. con un criterio moderno y mucho mas razonable.134). Esta opción puede ejercerse directamente en sede administrativa (art. La omisión de su uso era considerado doctrinariamente y jurisprudencialmente como causal de divorcio. una materia indisponible para los particulares. 5. que el adoptado puede anteponer el apellido de sangre al del adoptante. para continaur con el mismo se ha estinado que resulta de una previsión injusta para aquellas mujeres que pueden desear conservar su apellido marital aun cuando tenga una actividad reducida al ambito hogareño o familiar.  Excepciones. cuando el hijo fuere públicamente conocido por este.248) El Apellido De La Mujer En Los Supuestos De Nulidad Del Matrimonio. el matrimonio anulado se reputa como si nunca hubiera existido y produce iguales efectos jurídicos que el concubinato. La posibilidad del acuerdo sobre el nombre constituye una excepción a la regla de que se trata. Ello implica que la mujer tenía derecho a usar el apellido marital. El art. La ley 23. En cuanto al derecho de la mujer conocida en algún ámbito profesional con el apellido de casada. la solución judicial anotada es muy discutible.248 puede concluirse que el menor está legitimado para hacer uso de esa facultad a partir de los 18 años.248 establece que “decretada la nulidad del matrimonio la mujer perderá el apellido marital. el matrimonio producirá efectos jurídicos hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. d) Opción a favor del adoptado. el art. 9 de la ley de nombre dispone a partir de la ley 23. a pedido de la adoptante se imponga al adoptado el apellido del marido premuerto cuando concurran causas justificadas. por injurias graves. ha dispuesto que el uso del apellido del marido precedido de la preposición "de" (fulana de tal). Asimismo a partir de esa edad puede adicionar su apellido de sangre. el adoptado lleva el apellido de soltera de la adoptante viuda. El Apellido De La Mujer Divorciada. Existen dos supuestos de excepción contemplados especificamente en la norma. ello parece congruente con la desaparición del vínculo. durante la vigencia del anterior régimen de adopción (ley 19. salvo acuerdo en contrario o que por el ejericio de su industria. En principio. El principio general es que la mujer divorciada carece de derecho para seguir utilizando el apellido de su esposo. pero por aplicación analogica de los arts.515 que “. La intervención judicial no parece necesaria. porque dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años puede hacer la opción. ley 18. El art.248). no está en juego o en riesgo ningún derecho. cuando tuviera hijos y fuese conyuge de buena fe”. por que en las situaciones descriptas.515 (art. Sin embargo. 4. Si hubiere reconocimiento del padre llevará su apellido. c) Adoptante viuda. La ley 23. comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades”. Apellido De La Mujer Separada. mantenerse el apellido de la madre. la ley concede el derecho de continuar en el uso del apellido marital. Decretada la separación personal será optativo para la mujer seguir usando el apellido del marido (art. 38 . facultad que también tiene el hijo a partir de los 18 años.

El principio de la inmutabilidad del nombre era desconocido en el Derecho Romano Justinianeo. sino que se disuelve por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado tal (art.515 la mujer viuda que en vida de su marido no hubiese usado el apellido marital no tendrá que solicitar inscripción de supresión alguna. Los motivos deben ser justos. cuando provoque confusión de sexo. 2.Nombres extranjeros. que acordaba libertad para cambiar de nombre siempre que el cambio fuera “inocente”. por ende la jurisprudencia ha entendido que la mujer conserva la obligación de usar el apellido marital. ya que tanto la viuda como la cónyuge del presunto muerto tiene habilidad nupcial. o por ser de difícil pronunciación.248 autoriza al extranjero que se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido de difícil pronunciación. 3) Por vía de sanción: sería el caso de la mujer divorciada. ya que se trata de dar seguridad en la identificación de las personas. y tiene la opción de requerir la supresión marital al Registro Civil. cuando hayan sido deshonrado. afrentosos. porque admitir el cambio arbitrario del nombre implica desorden. hasta la sanción de la ley 18. Cabe señalar que la ley 23. El fundamento deviene de razones de seguridad. cuando fueren de difícil pronunciación. a la nulidad del matrimonio. cuando tuvieren implicancias políticas. 7) 39 .Derecho Civil 1 La ley de nombre otorga a la viuda un derecho potestativo de seguir usando el apellido del marido o suprimirlo mediante la anotación correspondiente (art. el principio general es el de que la mujer pierde el derecho de usar el apellido marital.  Cambio de nombre: El cambio de nombre solamente se admite cuando se dan determinados hechos normativamente previstos como antecedente de dicho cambio. 10. ridículos o agraviantes para la persona.248) y en el supuesto de divorcio vincular.248 que lo acoge en su art.515 resulta todavía más evidente que la mujer del presuntamente fallecido puede optar por continuar o no usando el apellido de su esposo. ley 18. Se ha considerado tales.). aquellos que versen sobre motivos religiosos. El Principio De La Inmutabilidad. 15. Toda la doctrina ha criticado el procedimiento por cuanto en el Registro Civil no se realiza ninguna inscripción de la adición del apellido marital. en consecuencia. para quien corresponde otorgar al cónyuge del presuntamente fallecido el derecho de opción que tiene la divorciada y la viuda. Por lo que después de la 23.Nombres indecorosos. de la mujer viuda.C. 7 de la ley 18. El cambio de nombre es procedente en los siguientes casos: 1. pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido premuerto. El Apellido De Los Extranjeros De Difícil Pronunciación. por ello el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital dictó la resolución del 8 de agosto de 1969. mediante la cual se dispone que efectuada la petición interesada. El nombre puede variarse ya sea por la alteración o modificación parcial (por ejemplos nombres extranjeros que se castellanizan) o por adición de un nombre (ejemplo supuesto de la mujer casada). o cuando se solicita el cambio por su traducción castellana (art. etc. aceptables en forma restringida por estar involucrado el orden público. Pero esta ley ha variado en otros criterios: llevar el apellido marital no es un deber sino una facultad (art. La inmutabilidad del nombre fue un tema discutido en la doctrina patria. cuando sean ridículos. cuando no se muestre digna de seguir llevando el apellido del esposo. C. 213.248) Ello implica que la mujer viuda que durante la vigencia de su matrimonio hubiere optado por el uso del apellido marital tiene el derecho de seguir usandolo sin más. Ha sido caracterizado en doctrina por Pliner como un “severo principio relativo” por ser una regla que admite excepciones.515 mantiene el mismo criterio que la ley 2393 en el sentido de que el vinculo no se disuelve con la declaración de presunción de fallecimiento. a la homonimia. 1) Por vía principal: Este cambio tiene lugar a instancias del interesado. como traducción al castellano de nombres extranjeros. 8 de la ley 18. a la castellanización de extranjeros que se nacionalizan. Cambio O Adicion De Nombre. 2) Por vía de consecuencias: puede ser frente a la adopción. Mujer Del Ausente Con Presunción De Fallecimiento. La estabilidad del nombre fue receptada por la ley del nombre francesa de 1794 y es hoy regla generalizada. cuando su significación es inconveniente o cause desmedro de la personalidad. a la mujer por separación matrimonial. y serán apreciados por el juez. La inmutabilidad implica que el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas: tiende a proteger los derechos individuales y a la sociedad. En el caso de que la mujer viuda celebre nuevas nupcias. inseguridades e incumplimientos de deberes y obligaciones. correponde tomar nota marginal en la partida de matrimonio. A partir de la ley 23. En el supuesto del ausente con presunción de fallecimiento no se disuelve le matrimonio hasta que el cónyuge no contrae nuevas nupcias. cuando existe una causa grave que lo asiste. En contra de este criterio se ha manifestado Moisset de Espanés. el Registro en principio no tiene donde anotar la supresión. El art. es decir sin propósitos fraudulentos.

respetándose siempre el límite d los 6 años (ley 18248) b) homonimia: se admite q se puede adicionar un nombre para evitar los efectos d la homonimia. sea por los padres. Adición autorizada x la ley a) hijos adoptivos: los adoptantes pueden solicitar la adición d un nombre en el adoptado. Procedimiento Para El Cambio De Nombre. si este fuera menor d 6 años. a. éste por si solo es insuficiente y se debe aportar además elementos objetivos. 4. perderá el derecho d usarlo dps del divorcio vincular. El art. donde tal procedimiento no existe. parientes o por homónimos.Derecho Civil 1 3. Se aceptará el cambio x: motivos religiosos. no es suficiente para solicitar el cambio que aquellos hubiesen cometido un delito cualquiera. e inclusive en el supuesto d padres e hijos c) extranjeros nacionalizados: el art 7 d la ley 18248 autoriza al extranjero q se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido d difícil pronunciación. 5. la mujer separada tiene el derecho o no a optar x continuar usando el apellido marital. modificada x ley 23515. autoriza a solicitar el cambio. salvo acuerdo contrario oq x el ejercicio d su industria. 71 del decreto ley 8204/63 que 40 .Nombres contrarias a las ideas o sentimientos religiosos de quien lo lleva. No se aceptará el cambio x: el mero uso o costumbre d otro. c) Mujer separada: tras la separación personal. Suiza) . Cambio o Adición Impuestos x la Ley a) divorcio vincular y nulidad d matrimonio: según el art 9 d la ley 18248. Al contrario no se consideran justos motivos para el cambio los de puramente sentimental o familiar. 16 de la ley 18. apellido d difícil pronunciación. debe tratarse de un hecho grave que tuviera pública notoriedad. x ej en el caso d primos q ejercen la misma profesión. los cambios de nombre deben someterse a decisión judicial. pueden adicionar un nombre debiendo respetar el máximo d 3 (art 13 ley 18248) b) mujer viuda: la viuda q no contrae nuevo matrimonio y q usaba el apellido marital tiene derecho tras la muerte d su marido a solicitar ante el registro la supresión del apellido marital. Lo es el del lugar en que se encuentra la partida original o el domicilio del interesado. el nombre adicionado puede anteponerse al q ya tuviera el menor. En aquellas provincias. b) Viuda q contrae nuevo matrimonio: en virtud d la aplicación del artículo 10 d la ley del nombre. estos deben ser siempre d interpretación restrictiva. cambio o adición del nombre se tramitará por el procedimiento sumarísimo.248 establece que la modificación. En nuestro sistema los errores materiales pueden ser rectificados administrativamente. q tenga implicancia política y x cambio d sexo. c) Hijos adoptivos: el apellido del adoptante es adquirido x los hijos adoptivos.  Tipo De Proceso.aquellas donde los cambios de nombre sólo son autorizados por el Poder Judicial. a pedido del marido.aquellas que los cambios de nombres son autorizados por la Administración (Italia. Sin embargo. pudiendo adicionar el d sangre cuando se trate d adopción simple (art 12 ley 18248 y arts 326 y 332 Cambios autorizados x la ley a) prenombre del adoptado: los padres del adoptante pueden solicitar el cambio d nombre d su hijo adoptivo cuando tuviera menos d 6 años. Tampoco la costumbre de usar un nombre sin derecho a llevarlo. nombre públicamente deshonrado x los padres. motivos sentimentales. la mujer casada q hubiera optado x usar el apellido marital.  Juez Competente. La ley de nombre establece así una excepción al principio general sentado en el art. b. tramitará por el más breve que autorizan las leyes locales. fuese reconocida x aquel y solicitase conservarlo para sus actividades. Las legislaciones se encuentran divididas en dos grandes grupos . los jueces. nombre q en nuestro idioma tiene un significada ridículo o q se presta a giros injuriosos o agravantes. x confusión d sexo. y el cambio solo debe autorizarse cuando existen causas muy serias. traducción al castellano d nombre extranjero. como Mendoza. Podemos concluir que si bien es cierto que para la modificación del nombre se requiere un elemento subjetivo. Cuando existan graves motivos. comercio o profesión. y si tiene mas d esa edad debe agregarse a continuación d los q ya tuviere.Existencia de varios homónimos: ha sido considerada causa justificada el cambio para eludir la confusión de las personas.Cuando el nombre hubiera sido deshonrado. como la mayor parte de los países de América Latina y Gran Bretaña. En caso d tener más. podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital (art 9 modificado ley 23515) d) El artículo 15 autoriza el cambio d nombre cuando existiesen justos motivos. la viuda q se vuelve a casar pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido. El art 11 d la ley 18248 establece q decretada la nulidad del matrimonio o del divorcio vincular q autorizaba la ley 14394 la mujer pierde el apellido marital.

etc. como podrían ser la homonimia o una usurpación de nombre. Rivera lo define como “la designación que una persona voluntariamente se da a sí misma. 16 de la ley 18. carente de sentido patrimonial. En la modificación del nombre se encuentra comprometido el orden público. el seudonimo requiere de un acto volitivo y no se transmite por filiación  El nombre es inmutable.  Sentencia. La ley exige que se requieran informes para determinar la existencia de medidas precautorias. en principio solo tiene eficacia en el ambito de las actividades para la cual ha sido elegido.  Ministerio Publico. 1. a nombre del actor. Protección Juridica Del Seudonimo.  El nombre se adquiere y transmite por filiación. el seudonimo puede ser cedido a otros sujetos. 59) so pena de nulidad relativa al procedimiento realizado sin su participación. Es necesario señalar que los diarios oficiales son provinciales. en el ejercicio de una actividad. o adquirido mediante su uso. Si se tratará de la persona de un menor también deberá intervenir el mnisterio pupilar (art.  El ámbito de aplicación del nombre es generalizado. con prescindencia de su voluntad. ni se establece cuál es el efecto de la existencia de medidas. Entiende la generalidad de la doctrina que debió preverse una publicidad más idonea. modificar. fundadas en motivos graves.248. Esto significa que se halla protegido por las acciones tutelares del nombre. frente a la impugnación. Cabe señalar que la participación del ministerio público no suple la del asesor de menores. cambiar. 23 de la ley 18. Spota considera que el seudonomino es un derecho extrapatrimonial. es por ello que el legislador ha establecido la necesaria participación del minsiterio público en el proceso a dirigir a obtener ese resultado. Las partidas que acreditan vocación hereditaria pueden modificarse ante el juez de la sucesión. La sentencia tiene efectos erga ommes y debe ser comunicada al Registro Civil. El pronunciamiento judicial recién va generar efectos cuando quede firme. La existencia de medidas precautorias no impiden el cambio de nombres. mientrás que Llambías piensa que tiene naturaleza jurídica de un derecho intelectual. Etimologicamente la palabra seudonimo significa nombre falso. y Rivera que es un derecho patrimonial. sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o de darle realce. El Seudonimo. No se señala a quien se le deben solicitar los informes pertinentes. el seudonimo. el seudonimo es voluntario y absolutamente discresional de la persona que lo usa. el seudonimo se lo puede abandonar.  El nombre es inalienable e imprescriptible.248 establece que “cuando el seudonimo hubiere adquirido notoriedad.  Publicidad. pues no se concibe que dentro del juicio sucesorio se realice un cambio de nombre.  Informes. El pedido debe publicarse en un diario oficial una vez por mes en el lapso de dos meses.  El nombre es obligatorio. no apreciable pecuniariamente. como por ejemplo al Registro de Propiedad Inmueble y Registro Público de Comercio. Esta posibilidad debe considerarse limitada a la mera rectificación de erratas u omisiones materiales. Entendemos que los informes deberán ser solicitados a los registros.Derecho Civil 1 impone el juicio sumario para la rectificación de los asientos en los registros. Diferencias Con El Nombre. simplemente deberán hacerse constar el cambio en el registro donde se halle asentado esa medida. nada obsta a que ante un pedido del interesado y a su costa se realice mayor publicidad en cualquier otro medio de difusión. El plazo resulta verdaderamente exiguo y la falta de oposición no impide el ejercicio de las acciones tutelares del nombre.  Juicio Sucesorio. con un prenombre o con una designación de fantasía”. Si bien la ley no lo dice. pese a hallarse situada en el art.  Oposiciones Dentro de los quince días de publicado el ultimo edicto se podrán formular oposiciones. 41 . goza de la tutela del nombre”. Concepto. en cambio puede ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales. el seudonimo. salvo justos motivos atendibles. es decir que debe usarlo en cualquier actividad que realice el sujeto. El art. 2. ello acarrea mayor inseguridad al sistema por cuanto en las restantes provincias no se hará ningun tipo de publicidad. y que puede formarse con un nombre y apellido.  El nombre es un atributo de la personalidad.

Es la acción que se confiere a quien se le ha negado. Dos posiciones se han sostenido en doctrina: Spota y Rivera sostienen que la sentencia es erga omnes. descendientes y hermanos. la prevención se podría cumplir mediante la utilización de medidas precautorias. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos”.723. En definitiva el tema se vincula con la tutela de los derechos personalisimos.  Uso indebido del nombre. la ley 11. c) Desconocimiento del derecho de usar el nombre. ascendientes. d) Efectos de la sentencia. De allí concluye que. La ley ha organizado tres acciones para proteger el nombre de una persona: acción de reclamación o reconocimiento de nombre. aunq sea modesta). de propiedad literaria y artística. El demandado debe haber ejercido alguna oposición al uso del nombre por parte del sujeto afectado. sin que sea posible oponerle la sentencia anterior a quien desconociere el derecho de usar el nombre. conyuge. Para ello tomará en consideración la mayor o menor difusión del hecho y el grado de fama de la persona. El juez puede ordenar la publicación de la sentencia teniendo en cuenta la circunstancias del caso y mediando pedido de parte. cuando se reuniesen los recaudos señalados por las leyes procesales. Pliner considera en cambio. b) Requisitos.. solución que se funda en la indivisibilidad del nombre. ascendientes. a publicar la sentencia que lo decida. También puede demandarse la indemnización de daños y perjuicios. a) Concepto. descendientes o hermanos. y obtener la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 2. como ocurriría en el caso de la homonimia. 666 bis. El fundamento de la acción radica en que el uso indebido del nombre para individualizar un personaje de fantasía o 42 .Derecho Civil 1 usurpación o uso impropio que de él hagan los terceros. Nuestra legislación no prevé la acción de interdicción. en su art. que será otorgada si se dan los presupuestos generales de la responsabilidad civil. El efecto propio de la sentencia es el cese del uso indebido del nombre. C. Por su parte. Es la acción que se otorga al titular del nombre o a su conyuge. Por ejemplo si antes de la publicación de una obra. quien podrá recabarlos para sí justificando su personalidad. cada vez que incurra en una negativa del uso del nombre habrá que iniciar un nuevo proceso. y si correspondiere. en los que las medidas preventivas deben ser admitidas con amplitud. 22 de la ley del nombre. 3. fabril. Para que la acción prospere es necesario que se use indebidamente el nombre. a fin de obligar a quien incurra en esas actitudes a cesar en ellas. se toma conocimiento de que se va utilizar indebidamente el nombre de otro autor. 1. e) Condena accesoria. descendiente y hermanos. El cumplimiento efectivo de este cese podrá lograrse mediante la fijación de astreintes (art.). y su cónyuge. Accion De Impugnacion. Accion De Supresion Del Nombre (o defensa del buen nombre) a) Concepto y fundamento. Contestacion O Usurpacion De Nombre. a) Concepto. Pero la ley exige q este hubiera adquirido notoriedad (alcanzar cierta fama. Sin embargo. con tal que ese uso acarree al actor un perjuicio material o moral y que tiene como objeto suprimir ese medio de individualización de la cosa o personaje. b) Legitimación activa. por cuanto la indivisibilidad se da en todos los hechos y en todas las calidades posibles. c) Acción preventiva de cese de usurpación. d) Cese o supresión de la perturbación. Doctrinariamente esta acción ha sido denominada como acción de defensa del buen nombre o acción de supresión. contra aquel que lo usa sin perjuicio para que cese en su uso indebido y resarza daños y perjuicios. La acción se concede al titular del nombre.C. contestación o usurpación de nombre y acción de supresión de nombre. Proteccion Juridica Del Nombre. etc. que la sentencia solo produce efectos entre las partes del juicio. comercial. es decir. Diversas Acciones.  Legitimación activa. 3 dispone: “Al editor de una obra anonima o seudonima corresponderán con relación a ella los derechos y obligaciones del autor. pues según su juicio la “indivisibilidad del nombre” no es suficiente para darle efectos erga ommes a la sentencia. Es la acción que se confiere al titular del nombre y en su caso a los herederos cuando su nombre ha sido usado maliciosamente para designar una cosa o producto industrial. El seudónimo ha d protegerse en todo supuesto en q el titular se vea vulnerado x una confusión perjudicial entre su actividad y la q cualquier otra persona despliegue. afectado o desconocido el derecho de usar su nombre. por la cual se prohibe el acto que todavía no se ha comenzado a realizar bajo la amenaza de una pena. Accion De Reclamacion O Reconocimiento De Nombre. acción de impugnación. Son titulares de la acción tanto el titular del nombre como las personas individualizadas por el art. No procede la acción si el demandado lo usa correctamente. ascendiente.

 Utilizacion maliciosa del nombre del actor para la designación de un personaje o de una cosa. conceptos que si bien juridicamente pueden considerarse sinominos. Para hacer viable la acción la ley exige la existencia de un personaje material o moral. La solución dada por Borda es presuponer malicia en todos los casos haciendo caer en la otra parte la carga de la prueba de lo contrario. Se entiende por insignia el nombre de fantasía aplicado al establecimiento del comerciante. Por ello condenó al creador de un personaje de fantasía. El nombre comercial es aquél con el cual el comerciante se identifica y actúa en el nombre de los negocios. y por enseña una figura representativa. de nombre Pedro Costa.248 exige la malicia no se refiere con ello al dolo. y que las iniciales del nombre coincidían. Nuestra jurisprudencia registra un famoso caso al respecto.867 (ley de transferencia de Fondos de comercio) que declara elemento constitutivos del establecimiento comercial al nombre y enseña. etc. que no se había demostrado interes y que por lo tanto no estaban acreditados los daños.550 regula la denominación de la razón social de las sociedades comerciales. 22 de la ley 18. la acción debería ser denegada en los casos de actitudes culposas meramente negligentes.248 y 22. La propiedad de la marca y la exclusividad de su uso se adquiere por el registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. en tanto el primero designa a la persona civil del comerciante. que puede ser una sigla. No contiene nuestra legislación una regulación general al respecto.248. pero el tribunal le denegó acción por entender que en París había más de dieciocho personas con ese nombre. mientras que el segundo hace lo propio con su personalidad en el mundo comercial o de los negocios. comprensivo tanto del patronímico con el que la persona física puede desarrollar su actividad comercial. como la designación o denominación de fantasía que utilice el establecimiento y de la enseña de este último. un “dragoncito Chipy” en la demanda entablada por una persona que llevaba ese apellido. 43 . una letra o monograma. c) Requisitos.  Perjuicio material o moral.. por ser de dificil o de imposible prueba.  Legitimación activa. tanto en la ley 11. es el nombre o signo con el que se anuncia una actividad con o sin fines de lucro. b) Distinción con la acción de contestación o usurpación del nombre. dibujos emblemas. en la acción de supresión el nombre no es usado por una persona determinada sino que es empleado para designar una persona de fantasía o una cosa. en la realidad de las cosas admiten diferenciaciones. prosperó la demanda en lo principal. La propiedad de la designación se adquiere por el uso. Paralelo Entre El Nombre Civil Y Comercial. Trámite d Inscripción: leyes 18. imágenes. y resta eficacia a la tutela del nombre por cuanto en una aplicación estricta de la ley. un señor de igual nombre se presentó a reclamar.362 declara objeto de registro como marcas distintivas de productos o servicios a palabras con o sin contenido conceptual. sino referencias aisladas sobre el punto. 21 de la ley 18. Asimismo la ley 19. Mientrás que en la usurpación una persona se atribuye un nombre que no le es propio y se hace conocer o firma con él. Tratase del caso Senillosa. Pliner propugna la supresión de este requisito. Es de destacar que este fallo que se hizo lugar a la acción sin haberse probado malicia. No obstante reconocer la inteligencia de la solución. como en la ley 22. caso en el cual esté coincide con su nombre comercial. 1 de la ley 22.362 que a partir de 1980 reemplazo a la antigua ley 3975 y que regula las marcas y designaciones.362 Aun cuando nada obsta a que el comerciante individual ejerza su actividad utilizando su nombre civil. Tiene efectos erga ommes lo que deriva del principio de indivisibilidad del nombre.Derecho Civil 1 una marca. Designación. ambos deben ser distinguidos. personificando a un personaje de vida desordenada y de malos hábitos. Tanto en primera y en segunda instancia. combinaciones de colores. se entendió que si bien el art. y tiene un significado amplio. riesgo de confusión perjudicial que permita entender como verosimil el daño. Se aplica el art. y solo con relación al ramo en que la utiliza. en suma a todo signo con capacidad distintiva. Es preciso destacar que en un fallo posterior a la vigencia de la ley de nombre. puede lesionar la personalidad o la intimidad de un sujeto. La doctrina en general critica este requisito. que se trataba de un apellido que proviene de un procer. aunque esta resulta hoy con la nueva ley uno de los requisitos de la acción. El art. Un señor Ricardo Senillosa demandó a la empresa productora del film por considerarse retratado en ése. Asimismo consideró algunos aspectos de la trama lo aludían directamente. d) Efectos de la sentencia. No basta que exista identidad de prenombres sino que debe existir un riesgo. conforme lo dicho precedentemente. destacó que en una época el también observó una vida desordenada. en cambio. La jurisprudencia francesa registra un caso en el que se denegó la acción por falta de perjuicio. bandas. Además. poniendo de relieve que el apellido era el mismo que el del personaje. pero luego la cambió. pero no se hizo lugar a la reclamación de daños y perjuicios. en una obra cinematografica denominada “Carnaval” apraece un personaje con el nombre Ricardo Senillosa. En las obras de Henry Montherlant figura un personaje de vida silenciosa. por emblema una grafía que sirve para individualizar a la empresa.

el domicilio del denunciado determina la competencia del juez para entender en el juicio pertinente. sede legal centro espacial o lugar de la generalidad de sus relaciones jurídicas. que preceptúa "El domicilio real de las personas. El domicilio completa la necesaria individualización de la persona como sujeto potencial de derechos y deberes.Derecho Civil 1 Toda persona con interés legítimo puede oponerse al registro de marca o al uso de una designación. para determinar cual es la residencia q causa domicilio. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Único: en cuanto queda eliminada la posibilidad de dos domicilios simultáneos. los caracteres de fijeza. En este supuesto. 89. es un punto de referencia para indicar el lugar en que la persona titular debe ser emplazada o citada a comparecer a juicio. cuando el acuerdo contractual de las partes o de la ley no resulte otra competencia. El domicilio general del demandado determina la competencia del juez en las acciones personales. 6 y 7). que representa el indispensable asiento. Se trata del asiento jurídico de la persona considerando el lugar de la residencia efectiva. B) el domicilio legal. por ejemplo la notificación al deudor cedido (art. Las cosas muebles de situación no permanente de una persona se rigen por la ley del lugar de su domicilio (art. se encuentra momentáneamente alejada de el. pues la constitución d un nuevo domicilio extingue los efectos de precedente. Domicilio Relaciones De La Persona Con El Lugar. es el lugar en el cual la ley considera que ella. y C) el domicilio real o voluntario. ya que no influye en la real presencia del sujeto jurídico titular ni sus alejamientos. 1459 CC). siempre. según los preceptos del Cód. Siempre la persona tiene un domicilio gral. nuestro Código Civil señala la ley del domicilio para regir la capacidad e incapacidad de hecho de las personas (arts. Civil argentino. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios". como sujeto jurídico. De lo dicho resulta que el domicilio es un concepto jurídico de orden intelectivo y que su naturaleza es. que no importen supuesto de cambio previsto en la ley. El juicio tendiente a la declaración del fallecimiento presunto de una persona debe tramitarse ante el juez del domicilio del ausente. El domicilio de origen. computando uno u otro elemento material o intencional. la ley se atiene al asiento de la flia según 44 . es decir el que la ley atribuye a la persona para la generalidad de sus relaciones jurídicas. puede ser de tres clases: A) El domicilio de origen . En la quiebra o en el concurso civil el domicilio del fallido o concursado determina la competencia del juez para entender en el juicio respectivo. Como asiento legal de la persona el domicilio general. según hemos visto tipifica al domicilio real y lo diferencia de la residencia y d la simple habitación. en el ámbito jurídico existen también domicilios especiales de alcance limitado a una o más relaciones jurídicas determinadas de la persona. Clases: El domicilio general u ordinario. Caracteres: Legal: en cuanto la ley lo instituye. 11 CC). El derecho positivo atribuye a las personas de existencia visibles ciertas cualidades o propiedades que se consideran inherentes a ella y que se denominan atributos. Domicilio Real o voluntario: En el CC el concepto de domicilio real o voluntario está fijado en el art. el domicilio se considera punto de conexión: así. También en los juicios de interdicción por demencia o sordomudez. aunque de hecho. Elementos constituvos: aCorpus: es el elemento materia u objetivo constituído por al residencia efectiva del individuo en lugar determinado. A esos conceptos. El último domicilio general del difunto determina la competencia del juez para entender en el juicio sucesorio de él (art. En la práctica el lugar de residencia y el de asiento ppal de los negocios pueden ser diversos. claro está. etc. Y sólo uno. permanencia y por consiguiente ficción. Necesario: en cuanto no puede faltar en ninguna persona pues si alguien careciera jurídicamente de domicilio quedaría sin soporte territorial sus dchos y deberes. La tutela y la curatela son proveídas por el juez del domicilio del respectivo incapaz. en el día del nacimiento de los hijos. Así desde el punto de vista del derecho procesal. la doctrina adiciona un elemento intencional: debe tratarse de la residencia permanente con el ánimo de establecer allí el asiento de sus actividades. por lo tanto abstracta ficticia. está siempre presente. según los casos. También en el domicilio general deben hacersele las notificaciones de los actos extrajudiciales que legalmente lo requieran. Concepto. El domicilio real de las personas. La idea de permanencia. 328 CC). al decir de Josserand. es decir en la realidad. entre los cuales se encuentra el domicilio. es el lugar del domicilio del padre. El domicilio tiene. En el derecho internacional privado. Cabe destacar que además del domicilio general así aprehendido como atributo de la persona de existencia visible. Artículo 89. Importancia: La importancia práctica y el interés que presenta el domicilio general se relaciona con ideas de diversos orden.

Derecho Civil 1 el art. si no 45 . con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” Como dijimos antes deben concurrir los dos elementos: de modo q el emro abandono material de la residencia no constituye cambio de domicilio si no va a acompañado de la intención de establecerse en el nuevo lugar. q no se trate de persona transeúnte o trashumante. esto significa q independientemente de la residencia efectiva. x tiempo indefinido. si no va acompañado del hecho del traslado tampoco constituye cambio de domicilio. Se entiende por funcionario público a todo empleado ya sea de alta jerarquía o no. cprueba: como la voluntad de domicilio puede ser tácita.El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. dCambio fraudulento: la jurisprudencia no admite la eficacia de cambio de domicilio q encubren meros movimientos aparentes para violar las leyes y evadir los efectos d las sentencias judiciales. Domicilio legal Concepto: el art. y la sola intención. fSubsistencia del último domicilio conocido: El art 98 dispone q: “El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece. dFicticio: algunos autores dicen q lo es en cuanto no corresponde a la residencia efectiva. Así lo dice el art. 97: “El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. es decir q el domicilio se puede conservar a sólo ánimo. es inútil la prueba q demuestre q la persona habite en otra parte. aunque de hecho no esté allí presente…” . Clases: -Los funcionarios públicos. la ley asume q la persona se encuentra allí presente d una manera permanente. Caracteres: aforzoso: esta imperativamente determinado por al ley. ese lugar debe considerarse como su domicilio aunq tenga el propósito d volver al anterior eventualmente. sin admitir prueba en contra. 94. que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Ante la consecuencia de varios hechos constituvos de domicilio legal uno prevalecerá sobre los otros. 90 lo define “El domicilio legal es el lugar donde la ley presume. el primero es el lugar de su domicilio”. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato. La ley se refiere al caso d aquel cuya conducta exterior demuestra q no tiene la intención d cambiar d domicilio. Art. bAnimus: consiste en la intención de permanecer en determinado lugar. eConservación solo ánimo: el art. la acreditación de esa intención dependerá de las circunstancias. pero p/ q esto se apliq es necesario: q se haya abandonado el domicilio. q se desconozca su actual residencia. Cambio y conservación aLibertad en el cambio de domicilio: la libre mutabilidad constituye una característica del domicilio real q susbsiste más haya d algunas limitaciones circunstanciales. Participa de los caracteres del mismo. 99 dispone: “El domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo. 97: “El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. eclesiásticos o seculares. Según Borda y Orgaz uno no puede guiarse por las intenciones internas a menos q se traduzcan en hechos o circunstancias visibles o interpretables.Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél. pues la intención q se toma en cuenta es la q se manifiesta en hechos exteriores. tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones. constituyendo en él el centro de los afectos intereses. Actualmente algunos autores no consideran la intención como elemento del domicilio. Nosotros no compartimos esta opinión ya q el domicilio es un concepto jurídico en todos los casos y para su determinación se puede tomar la residencia. pues de haber estado en el extranjero se aplicará el art. 99. o de no adoptar otro”. cÚnico: al ser una especie de domicilio gral. Los efectos comienzan a producirse a partir del momento en q el funcionariio toma posesión del cargo. Pero si una persona se traslada realmente a otro lugar con la intención d permanecer en él un tiempo indefinido. ni por disposición de última voluntad. cuando no es conocido el nuevo”. con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” bCuando se produce: el cambio se produce instantáneamente por la concurrencia de la habitación efectiva con la intención de permanecer en la nueva residencia. no siendo éstas temporarias. Es una derivación del ppio de necesidad del domicilio. adquiriendo preeminencia sobre el domicilio real. Las variaciones provisorias en la duración de la función no hacen variara el domicilio legal. o de simple comisión. siendo en consecuencia único. y son admisibles todos los medios de prueba. q la persona haya estado en el país. pues tendría el domicilio en su lugar de residencia. Sin embargo en algunos casos es posible reconocer dos domicilios a personas q ejercen funciones públicas en distintas provincias. “si una persona tiene establecida su flia en un lugar y sus negocios en otro. . periódicas. bExcepcional y de interpretación restringida: funciona en la hipótesis prevista por la ley q no puede extenderse por analogía a otros supuestos.

Como el domicilio real o voluntario se cambia por el abandono sin ánimo de volver a él o con el manifiesto propósito de no regresar. inc. a falta de otro domicilio conocido. Ello en el sentido de que puede haber personas que no tengan domicilio especial. 96 del CC establece: "En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado. bEl domicilio de origen en el caso de legitimación de hijos extramatrimoniales. -Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante. ..La mujer casada era incapaz de hecho relativo por lo cual se le imponía el domicilio de su marido Derogado por la ley 23. x lo q la ley toma un elemento por lo gral. siempre que residan en la misma casa. Domicilio de origen: Concepto: “El domicilio de origen. que. los hijos extramatrimoniales tendrán el domicilio del padre q lo haya reconocido o el d convivencia d sus padres o del padre q tenga su guarda. Los hijos matrimoniales tendrán el domicilio de su padre y madre. . como los que no tuviesen domicilio conocido. Los dementes y sordomudos tiene el domicilio del curador.264. o del guardador o del q lo ha recogido. se admiten los modos de legitimación que dispusieren las leyes del país de este domicilio" Domicilio Especial Concepto: es el lugar establecido por la ley o designado por los particulares en sus actos jurídicos. Los caracteres diferenciales son los siguientes: a. irrelevante como es la mera habitación o residencia actual. -El domicilio de las corporaciones. o asiento principal de sus negocios en otro lugar. agentes y dependientes. para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad. 46 . 90. CC. esto esta estipulado debido a la condición de necesario del domicilio. y el siguiente art. 97. según resulta de los arts. sin ánimo de volver a él. como dice Orgaz. Caracteres: Aplicación Práctica Del Domicilio De Origen. no tuviesen un domicilio señalado. preceptuaba: "En cuanto a los hijos que tuviese su domicilio de origen en la República. Los supuestos de personas con domicilio en el extranjero que lo abandonan sin el propósito de regresar a él. establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno. este Código no admite otros modos de legitimación". 12 del CP. conservan el domicilio precedente xq la residencia en prisión es involuntaria. Este precepto. Así. una derogación parcial de los efectos normales del domicilio general u ordinario. Los hijos de filiación desconocida carecen de domicilio de origen por lo q se estima q su domicilio de origen será el del lugar de nacimiento o del establecimiento q los hubiera recogido. según opinión unánime aceptada en nuestra doctrina civilista. esto esta permitido ya q la función militar activa supone cambios de destino periódicamente). es el lugar donde está situada su dirección o administración. por algún establecimiento permanente. Los penados. tienen el domicilio de la persona a quien sirven. ya que la persona no puede dejar de tener domicilio general. o trabajan. CC. Caracteres Diferenciales: Del concepto mismo del denominado domicilio especial y de sus caracteres específicos resulta que más que un domicilio atributo de la persona es. o en habitaciones accesorias. 5º y concs. es decir todas las obligaciones nacidas de la actividad de esa sucursal. o del q tenga la tenencia. inclusive la q surjan de delitos o cuasi delitos cometidos x los representantes.Derecho Civil 1 manifestasen intención en contrario (manifestándolo voluntariamente. lo tienen en el lugar de su residencia actual. En este sentido el art. se refiere al domicilio de origen. Los casos de legitimación de hijos extramatrimoniales en los cuales el domicilio de origen determina la ley aplicable.Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales. 312 derogado por la ley 23. le asigna el de origen. la ley. los emancipados eligen sui domicilio. si en sus estatutos o en la autorización que se les dio. .515. Se refiere a sujetos q carecen de asiento fijo. No es necesario. 313 derogado por la misma ley establecía: "En cuanto a los hijos que tuviesen su domicilio de origen fuera de la República. o que están agregados en casa de otros.Los mayores de edad que sirven. 89 CC). es el lugar del domicilio del padre. si no han sido reconocidos tienen el domicilio del tutor. y sin necesidad de constituir otro nuevo. donde deben producirse algunos o todos los efectos exclusivamente concernientes a una o varias relaciones jurídicas. como obrera doméstica. el art. con excepción de la mujer casada. Los supuestos normativos en los cuales el domicilio de origen tiene aplicación práctica en nuestro CC son los siguientes: aEl domicilio de origen y el abandono del domicilio en país extranjero. indudablemente. salvo las excepciones del art. 92. en el día del nacimiento de los hijos” (art. Actualmente se fija d mutuo acuerdo.Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes. tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos. o para quien trabajan. la persona tiene el domicilio de su nacimiento".El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión . habita otra casa que la de su marido (dependientes) .

Este conjunto de calidades se traduce en un modo de ser de la persona en la sociedad. q es el utilizado por el codificador. puede ser apreciado: 1) con relación a las personas consideradas en sí mismas. b. confieren a la persona el modo de ser y determinan su individualidad” Tercera concepción: el estado esta integrado por toda cualidad de la persona con influencia sobre un conjunto mas o menos extenso de relaciones jurídicas: así la calidad del ausente. en general. 1195. ha dejado de ser un elemento computable desde q la ley argentina protege y obliga paritariamente a los seres humanos. q tiene ahora un sentido diferente del romano. 2) con relación a la familia y 3) con relación a la sociedad. etc. ya q esta consagrado en el art. “hermano” o “pariente”. c. 15 de nuestra CN. q las posiciones anteriormente expuestas son “literarias”. en el sentido vulgar. en q alude a situaciones de hacho en q pueden encontrarse las personas o a las cosas q les correspondan. Solo resta el status familiae. se puede tener el estado de “padre” o “hijo”. Únicamente quien poseyera estas tres atribuciones podía ser considerado con plenitud de dchos y por tanto con capacidad jurídica. Estado Concepto romano En Roma la voz “status” aludía a los diversos elementos constitutivos de la personalidad o “caput”. se habla de la posición del individuo en la sociedad. El status libertatis no existe en tanto ha dejado de ser un factor de diferenciación entre las personas. según vimos. Cód. Caracteres y efectos del estado civil Caracteres del estado 47 .Derecho Civil 1 Esto lo diferencia del domicilio general u ordinario. heredero. como ser el sexo. Concepto actual En decho moderno estas características y discriminaciones han perdido significación. y q se refiere inequívocamente al “estado de familia”. y el art 1º del CC. el satus familiae (ser patter familias). como vimos. Ferrara)  Observa acertadamente Orgaz. es único. Josserand) es un concepto mas amplio. podremos apreciar q en la doctrina moderna no existe paridad de criterios. pues no solo incluye los factores q fijan la posición de la persona frente a la sociedad y la familial sino tb las cualidades inherentes a la persona. en el orden civil. No hay inconveniente legal alguno para que una persona constituya uno o varios domicilios especiales como asientos legales exclusivamente concernientes a las obligaciones emergentes del contrato o de los contratos en que se los establezca. en cuanto al status civitatis. A todas esas situaciones de las personas en general. independientemente de su calidad de nacionales o extranjeros. a veces. q consistía en la reunión en un mismo sujeto de los tres estados integrantes de aquella: el “status libertatis (ser hombre libre). E resumen. Según Savatier es “el estado de una persona es el conjunto de calidades extramatrimoniales determinantes de su situación individual y familiar”. el estado o o estado civil de la personas físicas se refiere exclusivamente al modo de ser de la persona dentro de la familia: bajo este Angulo. militar. como que es un atributo de la personalidad. Puede ser múltiple. 3284. salvo en los juicios universales (arts. y en sentido técnico. a veces de actos jurídicos como la naturalización y el matrimonio. la edad o la salud mental. empleado. sino de “estar” tb aplicable a las cosas. variando según los autores y dependiendo de q tengan un criterio más o menos amplio:  Primera concepción: corresponde a la persona en relación al grupo social y al grupo familiar a los cuales pertenece (Aubry y Rau. en cuanto no corresponden a la acepción legal de la palabra estado. 1196). Esto lo diferencia del domicilio general. Concluye diciendo q para referirse al estado. que no puede faltar en una persona. Si queremos definir cuales son los elementos del mismo. Noción del estado de las personas en el código civil Concepto legal de estado Según Orgaz. Civil) como a los acreedores. carece de toda relevancia la distinción entre ciudadanos y extranjeros. Colin)  Segunda concepción: (Planiol. que. Cód. En razón de los dispuesto e los art: 14 a 20 de la CN. es decir q no precisa una manera de ser de las personas. y no puede tener otro sentido q con referencia a la familia. como la edad. q varia según sea hijo legitimo o extramatrimonial. el status civitatis (ser ciudadano romano)”. ya que éstos pueden ejercer las acciones del deudor en el domicilio constituido (art. la palabra estado es usada en dos sentidos. quedando claramente expuesto q no alude a situación jurídica ni cualidad alguna d las personas. Se transmite tanto a herederos y sucesores universales cuando se lo hubiese establecido en un contrato (art. corresponde un cúmulo de dchos y deberes q especialmente se estudian en el dcho de familia. Es transmisible. de actos puros y simples. Civil y ley de concursos). Según ellos el estado es “ el conjunto de las cualidades legales q resultando. en la terminología de nuestro dcho positivo. (Borda.

según lo cual pueden ser: De conflicto conyugal Matrimoniales De validez Por su referencia al vinculo Legitima De filiación Extramatrimonial Adoptiva Cuasi familiares Tutela 48 . “erga omnes”. Penal).262 y 4019 inc. o de encubrimiento. y aun cuando parezca que así acontece en ciertos supuestos. o una eximente de pena de ciertos supuestos de delitos de hurto (art. Protección Concepto de acción del estado: Son acciones de estado los derechos públicos subjetivos a través de los cuales se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica que se declare. por lo q nos limitamos a enumerar las fundamentales y mas generales de ellas. etc. Cód. 80.2º) 5. y la de exigir de todos los demás el debido respeto a su situación jurídica en la familia. 185. (d) Origina deberes jurídicos: El estado genera deberes jurídicos de suministrar alimentos a los parientes necesitados. es inprescriptible (arts. no se transmiten por causa de muerte. nombre y sobre el patrimonio. el beneficio de competencia para el pago de sus deudas (art. son irrenunciables. Este derecho subjetivo es sobre el mismo estado y se traduce en una prerrogativa jurídica del sujeto de poseer el estado que por la ley le corresponde. domicilio. son inalienables porq no pueden ser objeto de sesión. (g) Es agravante o eximente de pena de figuras delictivas : En el orden penal el estado civil puede constituir una agravante calificativa (art. en cuyas normas se establecen los efectos jurídicos de cada estado y en el orden sucesorio el estado es supuesto normativo para los derechos hereditarios. Estas características dependen de alas corrientes doctrinarias q las expongan . al de padre le corresponde el de hijo (estado desigual) Efectos del estado civil Produce los siguientes efectos jurídicos: (a) Influye sobre los otros atributos de la Persona: Ejerce influencia sobre los otros atributos de la persona: capacidad. carácter q engendra la autoridad absoluta. 845 y 872 CC) 4. (e) Concede el beneficio de competencia.Derecho Civil 1 1. 6. La protección dispensada por el estado se concreta por medio de las siguientes acciones: Las acciones del estado pueden ser clasificadas en dos categorías teniendo en cuenta su objeto. 800. (b) Implica un derecho subjetivo: Todo estado civil implica un derecho subjetivo para la persona. sin embargo el estado no se opone a q no se ejerzan dado su carácter de dcho subjetivo. El estado de pariente impone también al acreedor el deber jurídico de conceder al ascendiente o descendiente que no le haya inferido alguna ofensa que constituya causa de desheredación. pero no constituye nuestro objeto de estudio. Cód. de la cosa juzgada q recae en las acciones del Estado. por ejemplo al de esposo le corresponde el de esposa (estado igual). es reciproco porq a cada uno corresponde otro igual o desigual correlativo. lo que ocurre es que la ley legitima a determinados sucesores para que ejerzan una acción a titulo propio y originario. es intransmisible e inalienable 3. 1). es irrenuciable (ats. Civ). es indivisible. y esta sujeto a una regulación de orden publico 2. (c) Establece consecuencias en el derecho sucesorio y de familia: El estado preside el derecho de familia. Las acciones de estado son imprescriptibles y su ejercicio puede efectivizarse en cualquier tiempo. constituya. son inherentes a la persona. inc. modifique o extinga un estado de familia. esta fuera del ambito de la autonomia de la voluntad. de tacha de los testigos. o de denunciar su demencia. (f) Es causal de excusación o de recusación: En el ámbito del derecho procesal el estado de pariente en los grados previstos en las leyes rituales es causal de excusación o de recusación de los jueces y funcionarios. etc.

el estado de familia sólo puede probarse a través de los instrumentos públicos. o finalmente la que intenta alguien para ser reconocido como cónyuge de una persona. la acción por impugnación de maternidad. 197. o especialmente la que le compete al hijo extramatrimonial para ese mismo objetivo (art. el cual proyecta todos sus efectos jurídicos en tanto no medie resolución judicial que lo modifique o enerve. alegando el marido que no puede ser padre o que la paternidad presumida por la ley (arts. en el q la posesión del estado previo es requisito fundamental para obtener el acceso al titulo. El reconocimiento es irrevocable en cualquier forma q se hiciere y consiguientemente el instrumento en el q conste la posesión del titulo e idóneo para probar la posesión del estado q se desea. la acción por impugnación de filiación que ejerciera el hijo extramatrimonial tendiente a demostrar la falsedad del reconocimiento hecho por quien se dice el padre o madre (hipótesis del art. para el desconocimiento de la paternidad matrimonial (art. 263. En atención a la trascendencia de este atributo de la persona natural. Código Civil). reformado por ley 23. 243. es decir q quien pretende poseer un titulo en referencia a un determinado estado. 258. Esto tiene particular trascendencia en dos situaciones. es decir cuando alguien ocupa una determinada posición. en general en toda cuestión donde el derecho de la persona se encuentre subordinado a la demostración de la situación que ocupa en la familia. 243 y 244) no debe ser razonablemente mantenida en razón de prueba que contradicen (supuesto del art. Posesión de estado Noción según Llambías Hay posesión del Estado cuando alguien disfruta de un determinado estado de familia con independencia del titulo sobre el mismo estado. De no darse esa correlación tiene privilegio el título de estado. ni sirve para acreditar la existencia de matrimonio. del estado que se atribuye el demandante. en fin. sea por desconocimiento riguroso de la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación.264). Pertenecen a esta categoría: la acción de impugnación de paternidad. Código Civil texto según ley 23.C. texto según ley 23264). 254. es el medio contemplado en la ley con idoneidad para acreditar determinada situación familiar. haciendo referencia al uso del apellido. Código Civil). para la tutela de hecho. Clásicamente se distinguieron como elementos de la posesión de estado: el nombre. Código Civil) Diferencia entre posesión de estado y título de estado El título de estado: es la prueba legal del estado.). la acción distinta de la anterior. 258. 254. no puede hacerlo si no acredita haber estado o estar en posesión del mismo. para la reclamación de la filiación (art. 254. por nulidad del reconocimiento efectuado.264). sea por desconocimiento simple de ella en razón de haber sido concebido el hijo antes de la celebración del matrimonio (hipótesis del art. Procesos  la acción de reclamación de estado: es la que tiene por finalidad el reconocimiento del estado del accionante que es desconocido por el demandado. la acción por nulidad de matrimonio. salvo prueba en contrario sobre el nexo biológico (art. 49 . 260. Debe en consecuencia efectuarse una primera distinción entre el título de estado y otros elementos tales como documentos que sólo revisten importancia como prueba para poder reclamar o impugnar ciertos estados de familia.Derecho Por sus efectos Civil 1 Constitutivas (dan origen o crean el respectivo estado de familia) De reclamación Declarativas (reconocen o desconocen un estado preexistente) De impugnación Acciones propiamente dichas.  reclamación del estado de esposo/a. párrafo 2. Pertenecen a esta categoría la acción que puede ejercer el hijo legitimo para que se le reconozca en ese carácter (art. texto según ley 23264). En consecuencia. 261. en el cual la posesion de este estado sin titulo no da dcho al goce de las prerrogativas correspondientes al mismo.  la acción de impugnación de estado: es la que tiene por objeto el reconocimiento de la inexistencia o falsedad. si carece de título conyugal por nulidad del acta de matrimonio u omisión del asiento. para equiparación del reconocimiento. en la q la posesión de estado aparece como requisito previo del acceso al titulo del respectivo estado. y goza de las ventajas anexas a la misma soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación. C.264). para la impugnación de la paternidad y la maternidad matrimoniales (arts. texto según ley 23. 256). la posesión del estado es suficiente para suplir tales vicios y por tanto para convalidar el matrimonio (art. en razón de no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo (supuesto del art. 260 y 261 del Código Civil). el trato y la fama. Los dos casos son los siguientes:  reclamación del estado por hijo extra-matrimonial luego del fallecimiento del padre. La concordancia plena entre título y posesión de estado conforma la situación regular de la persona en relación a su estado de familia. para la doctrina que la acepta (Borda) y. en los supuestos donde se tipificaría. Pero cuando el matrimonio es nulo por vicio de forma. el tratamiento recibido y a la consideración social respectivamente.

es título del estado de cónyuge la partida de matrimonio o la declaración judicial supletoria. 3) Igualmente.  Las sentencias constitutivas fijan. todo lo cual se enuncia con el aforismo “res inter alios iudicata”. el estado civil que surge de ella. la sentencia es declarativa de estado. y no puede el fallo ser opuesto a terceros ni ser el fallo invocado por ellos. y lo que produce efecto "erga omnes" es el título al estado creado por ella. como en el supuesto del desconocimiento de la paternidad en vida del que se indica como padre o las referentes a la nulidad del matrimonio. Efectos de la sentencia. Pero esta regla del efecto relativo tiene muchas excepciones. En principio. pero constitutiva de título. 4)Solución al problema propuesto por Alsina. pues si bien su acreditación deberá resultar de un instrumento público. siempre que se lo haya seguido con un opositor legítimo". 1) Teoría del valor absoluto ("erga omnes") de la sentencia sobre estado cuando hay legitimo contradictor. 2) Teoría de los efectos relativos de las sentencias que deciden cuestiones de estado. como:  La sentencia produce efectos que se extienden a los sucesores universales de las partes. A quienes alcanzan los efectos de la sentencia. concretó la teoría y decía que: "la común y decidida opinión es la que un juicio sobre el estado civil de las personas hace derecho y produce consecuencias contra todos.Derecho Civil 1 El título de estado habilita por sí solo a ejercer todos los derechos que resulten de él. 325 del Código Civil. y en consecuencia. Los grandes juristas que como Aubry Rau. Demolombe. Así. los terceros extraños pueden plantear nuevamente la cuestión en otro juicio. sin otra obligación que la de exhibirlo. entre otros. A cada estado de familia le corresponde. bajo la condición de q estos hayan terminado con el legitimo contradictor. 1) Debe señalarse que existen estados de familia cuya acreditación resulta de la prueba negativa de otro. esto es negaron el efecto "erga omnes" que la anterior doctrina le atribuia y afirmaban que en principio tales sentencias producen efectos que sólo alcanzan a las partes que intervinieron en el juicio que recayó. Así ocurre con el estado de soltería. que deviene del no emplazamiento en el estado conyugal y con el hijo extramatrimonial sin filiación establecida. hicieron la crítica de la tesis anterior. así ocurre con las de divorcio o extinción de la patria potestad. como la prevista por el art. debe tenerse presente la distinta extensión que doctrinariamente se efectúa respecto de lo que constituye título de estado. que se trata solo de un principio que admite muchas excepciones. no puede ser atacada por todos los que nazcan posteriormente. dicha sentencia. Para esta teoría sostenida por el jurista italiano Antonio Cicu. en consecuencia. ya que existe una posición restringida que lo limita a las partidas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. de hijo legitimo la partida de nacimiento y la de matrimonio de los padres. 50 . como cualquier otra. en cuanto declarativa. los efectos de la sentencia alcanzan a las partes. para todas las personas. como puede ser el padre. Pero luego varios fallos han afirmado la autoridad “erga omnes” de las sentencias dictadas en los juicios de estado. que subsistirá hasta tanto se concrete uno o ambos reconocimientos o se efectúe declaración judicial de filiación. es establecer a quién o quiénes se extiende "su autoridad". que es "el que tiene el primero y principal interés. importantes consecuencias se producen en relación a los derechos de los cónyuges aun cuando no provenga de otro tipo de prueba. Jurisprudencia La tendencia q prevalece es la adaptada al concepto de “erga omnes” en los pronunciamientos dictados sobre el estado de las personas. el hijo extramatrimonial la partida de nacimiento con la constancia de reconocimiento o la declaración judicial de filiación Es preciso puntualizar algunos aspectos que guardan interés en el tema que nos ocupa.  La sentencia no puede revisarse si decide una cuestión de estado que otorga acción a una sola persona. en consecuencia su respectivo título. Cabe señalar que determinar cuándo hay "cosa juzgada" en razón de los sujetos que sostienen los litigios. 2) El estado de separado de hecho reviste peculiaridades. En consecuencia.  La sentencia produce efecto de cosa juzgada con valor absoluto en un juicio en el que intervinieron todos los parientes vivos. es decir al actor y al demandado. Pero señalan los citados partidarios que esta doctrina. Y es precisamente. tiene efectos relativas como todas las demás. D'Argentré. Teorías. negaron el valor absoluto de la cosa juzgada en materia de estado. y. 3)Teoría de los efectos reflejos. sobre las bases de antiguas elaboraciones doctrinales de Cujas y Duaren. Con respecto a este problema varias han sido las teorías que se han expuesto para resolverlo. tratándose de una acción de reclamación de estado ejercida por el hijo. con relación a las decisiones judiciales que reconocen o niegan un estado civil a una persona como se suscita el problema de fijar hasta dónde o hasta quiénes se entienden los efectos jurídicos de las sentencias firmes que pasaron en autoridad de cosa juzgada. Las primeras sentencias siguieron la orientación de los autores franceses mas afamados y asignaron a la cosa juzgada en estos casos un alcance relativo a las partes en litigio.

gravarlos. La razón radica en que la capacidad de hecho se funda en la existencia de una voluntad que pueda otorgar el acto jurídico. La capacidad de hecho. por sí o por otro. la capacidad de hecho solamente se predica de las personas de existencia visible. Analizaremos esta definción. otorgada por la ley a una persona (ente con capacidad jurídica) para ser titular de un determinado derecho o deber. para poder definir a la capacidad de debe distinguir entre las dos categorías o clases de capacidad existente en derecho: la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. la capacidad de hecho es la aptitud para ejercer actos civiles. Las sentencias sobre cuestiones de estado tienen efecto erga omnes. y cuyos actos se reputan actos de la persona de existencia ideal o persona jurídica. Esto significa que la capacidad de hecho puede presentarse de modo absoluto o pleno. Capacidad De Derecho. etc. 53 del C. 2) Excepción: la incapacidad. con excepción de aquellas a quienes la ley consagre como incapaces. esto es enajenarlos. la capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es lo que ordena el art. En sentido amplio. Capacidad De Hecho. aunque en la realidad no se realicen. Freitas termina su definición de capacidad de hecho señalando que ella permite “ejercer por sí actos de la vida civil”. puesto que la capacidad de hecho puede faltar sin desmedro de la personalidad. En sentido estricto o técnico. para realizar. 3) Normas de orden público. son aquellas que hacen lugar a la demandas dictadas en juicios en los que hay contradictor legítimo Capacidad Noción. la persona de existencia visible como lo denominan Freitas y Velez Sarfield. La Capacidad de hecho es la aptitud de las personas de existencia visible para realizar actos jurídicos válidos. Ellos son: 1) Principio general: la capacidad. A través de la capacidad de hecho el sujeto queda habilitado para celebrarlos válidamente. sus alcances y sus fundamentos. La capacidad de hecho posee. que son personas de existencia visible. que carecen de voluntad. Por otra parte. Es necesario recalcar que en esta materia la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. solamente la capacidad de derecho es un atributo de las personas. lo que significa que en principio todas las personas individuales o de existencia visible son capaces de hecho. sin embargo. Clases. sus conceptos. o el grado de aptitud para ello. por su parte es la aptitud de las personas d eexistencia visible para otorgar por sí mismas actos jurídicos válidos. cederlos. como la de derecho. Es la aptitud reconocida. 51 . en la presencia de lo que Orgaz llama “aptitud de querer y de obrar”. Freitas –fuente de Velez Sarfield en esta materia.C. En este sentido afirma Buteler que “el sentido común nos impide concebir la capacidad de obrar respecto de las personas de existencia ideal”.Derecho Civil 1 Hugo Alsina ha propuesto la mejor solución para el arduo problema del alcance de los efectos de las sentencias recaídas en los juicios sobre cuestiones de estado civil de las personas. lo que equivale a disponer libremente de ellos. La capacidad de derecho es la aptitud de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. Y es claro que el único poseedor de voluntad es el hombre. o también de manera limitada o restringida. De ahí que suele designarsela como capacidad de ejercicio o de obrar. los actos que no estén prohibidos. deber o acto determinado. actúan en el mundo jurídico a través de sus organos. esto es la de las personas individuales. En estricta lógica. quedando fuera o exlcuidas de su concepto las personas de existencia ideal o personas jurídicas. del hombre o ser humano. Son diferentes. La capacidad de derecho y la capacidad de hecho a pesar de ser diferentes poseen. La capacidad de derecho debe entenderse referida siempre a un derecho. Salvat afirma que ejercer un derecho “quiere decir ponerlo en ejecución”. ciertos caracteres comunes. Estas personas. un carácter potencial ya que su reconocimiento importa la posibilidad de otorgar validamente los actos jurídicos.define a la capacidad de hecho como la “aptitud o grado de aptitud de las personas de existencia visible para ejercer por sí actos de la vida civil”. A diferencia de la capacidad de derecho.

La primera tiene como única fuente la ley. el parentesco en línea recta por consaguinidad. q les permite distinguir lo conveniente d lo inconveniente a sus intereses. la comprensión del menor en cuanto a la naturaleza de los derechos que pretenda ejercer. por cuanto está borrando la incapacidad de hecho absoluta de los menores impúberes. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional sancionada en 1994 y con la Convención sobre los Derechos del Niño. el poder es la aptitud para celebrarlos por cuenta ajena. mientras que la capacidad es una cualidad exclusiva del sujeto. Pero sería erróneo creer que el estado (aun solo limitado al de la familia.  También existen diferencias entre “capacidad” y “poder”. Todo ello demuestra que el estado influye sobre la capacidad. y en la medida en que puede hacerlo con o sin el apoyo de sus padres o representantes. 5 de la misma Convención. en la decisión judicial o en la voluntad particular. judicial o convencional. ya que su inserción en el art. 52. por supuesto. que se modifica el sistema rígido de la incapacidad de los menores establecido por el Código Civil. Cuando el codificador reconoce la igualdad de derechos entre ciudadanos y extranjeros no hace otra cosa que aplicar los principios emanados de la Constitución Nacional. La Convención sobre los Derechos del Niño. que no pueden celebrar contratos entre sí. resultan modificadas. Así el estado civil de padre supone la capacidad para celebrar determinados actos jurídicos. pero cuya contrapartida es la falta d razón (Llambías). que determina impedimentos para contraer matrimonio. por el de apreciar. en su art.711. a) Derecho a la vida y a su desarrollo. tiene su origen en la ley.Derecho BOLILLA VI Civil 1 Capacidad. 1 establece que “se considera niño a todo ser humano menor de 18 años. pero no a la inversa. mientras que la capacidad civil lo hace en la esfera del derecho privado. a pesar de esta igualación. y ésta entraña la existencia de la primera. Sin embargo. Estamos entonces ante un sistema elástico. el discernimiento es la aptitud d las personas para distinguir lo bueno d lo malo. los cónyuges. en su art. es decir. obliga a considerar que las reglas del Código. teniendo x contrapartida la incapacidad. Evidentemente. Ubicación del concepto con relación a la persona: los enfoques d la capacidad jurídica y capacidad d obrar: La palabra “Capacidad” es sinónimo de aptitud jurídica.  Otro instituto que se debe separar de la capacidad es el de la legitimación. Desde el punto de vista genérico es calificada por la doctrina como uno de los atributos de la personalidad. el estado sacerdotal. La legitimación es una institución de uso frecuente en el derecho cambiario o mercantil y en el derecho procesal. que no pueden hacerlo con sus hijos bajo patria potestad. el ejercicio de los mismos estaría en relación directa con la relativa madurez de su discernimiento. que aumenta la capacidad del menor. según la cual la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. como con criterio demasiado restrictivo se ha sustentado) no es un presupuesto de capacidad jurídica y de capacidad de obrar”. derechos y deberes de los padres o tutores al impartirle la dirección y orientación apropiada en consonancia con la evaluación de sus facultades. establece la independencia entre ambas incapacidades al disponer: “Le son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. y las limitaciones de la capacidad en los menores púberes con referencia a los supuestos de la ley 17. En esta norma de la Convención se pretende igualar a todos los menores con relación a los derechos que ella consagra. La Convención reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco 52 . distinguiéndolos expresamente. El estado incide sobre la capacidad en los siguientes supuestos: el estado matrimonial. la capacidad de hecho del menor ha sufrido un giro de 180º. en tal aspecto. Mientras que la capacidad es la aptitud para celebrar actos jurídicos por cuenta propia. que establece ciertas incapacidades para contratar. que son atributos de la personalidad.  El estado y la capacidad. 53. La Capacidad De Los Menores En El Código Civil Y En La Convención De Los Derechos Del Niño. para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la misma. también sustentada en su madurez o salud mental. el estado y el domicilio. mientras que el segundo puede ser legal. la incapacidad relativa de los menores púberes. que consiste en la aptitud del sujeto para actuar concretamente sobre cierto objeto y pertenece por igual al sujeto y al objeto. Esta norma general esta modificando sustancialmente las distintas categorías que el Código Civil determina en lo referente a la incapacidad de hecho de tales menores. No podemos silenciar este cambio. En cambio. porque se produce en toda normativa privada. ésta no incide sobre el estado de las personas. y en este separa. presentan entre ambos diferencias: el estado es la posición en la sociedad o en la familia. al expresar que respertará la responsabilidad. en cada caso la evolución de las facultades del niño en relación con el ejercicio de los derechos.  Capacidad y discernimiento son conceptos diversos en cuanto a fundamento y consecuencias. la capacidad es una aptitud jurídica. Spota sostiene que “diferenciar el estado de la capacidad es correcto. Esto supondrá. La capacidad civil debe distinguirse de otros institutos semejantes:  Se diferencia de la capacidad política en cuanto ésta actúa en la orbita del derecho público. El Código Civil. juntamente con el nombre. salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”. La capacidad está referida a la aptitud d las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo asegura el art. los padres. Este artículo se relaciona con el principio establecido en el art. y se sustenta en su madurez. De manera entonces.

Entonces lo que en realidad ocurre es. sin lugar a dudas. sin otras limitaciones que se establecen para las otras personas. 5Inculcar al niño al respeto del medio ambiente natural. 16 de la Convención del niño. tiene capacidad de hecho suficiente de poder expresar sus ideas por los medios que tuviese su alcance. 14. en la medida de la insatisfacción podrán exigir el cumplimiento de tales propósitos al Estado. pero si siendo menor de 19 años trabajara. nacionales y de las civilizaciones distintas de las suyas. tolerancia. religiosos y personas de origen indigena. de su idioma y sus valores. en la medida de su comprensión y madurez. pensamiento y religión. será el propio menor quien lo ejercerá. 12. los padres o instituciones que han tomado a su cargo tales tareas. mental. en razón a la representación. salvo que por la edad no tuviere comprensión de su afectación o ataque. paz. b) Derecho a la libertad de expresión. menciona lo de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. los menores. espiritual o moral y social del niño. el menor dentro de su ámbito y nivel. En cuanto a observar una conducta encaminada a recibirla y aprovecharla. o de la urgencia que lo requiera. porque cae dentro de la norma residual. las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Un menor de 19 años que no trabaja es un incapaz relativo. 29 de la Convención. 6 está significando que la propia persona es la que posee este derecho. en las leyes. Adviértase que no se hace distinción con respecto a la edad. espiritual y moral y su salud física o mental.Derecho Civil 1 a la vida y asegura la permanencia de la propia existencia y su desarrollo. De esta manera amplía el campo de reconocimiento. d) Derecho a la libertad de Conciencia. que se ha implementado un doble régimen de menores púberes. conciencia o religión. se convierte en capaz relativo. Evidentemente que de consagrarse este derecho como inherente al menor. cuando en el inc. impone. e) Derecho a informarse. El art. y en este sentido podrá ser escuchado en todo procedimiento judicial. grupos etnicos. por lo que no puede estar limitado su ejercicio. f) Derecho al desarrollo adecuado y a la educación. en su apartado 2 agrega que se dará oportunidad al niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. El mismo art. siempre que este en condiciones de formarse un juicio propio. ya sea directamente o por medio de representante. su domicilio y su correspondencia. sino que en los casos de peligro de su persona. ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. Esto es lo que consagra el art. ya que involucra varios derechos personalísimos. deberá estar encaminada a: 1Desarrollar la personalidad. con espíritu de comprensión. sino únicamente con respecto a la madurez del niño. Esta expresión utilizada en el art. expresa el art. d. También aquí debemos reconocer la capacidad de hecho del niño. 3Inculcar al niño al respeto de sus padres. lo que esta confirmando el reconocimiento de su capacidad. 4Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. Si bien estas son responsabilidades compartidas con los padres y con el propio Estado. Se asegura igualmente en dicha Convención que los niños tengan acceso a la información y al material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales. el cumplimiento de las mismas. en la medida que lo pueda discernir acerca del peligro que lo amenace. el reconocimiento de su capacidad de hecho. está admitiendo por la naturaleza de los derechos. porque la ley 17. 2Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. sobre todo con relación al material que tenga por finalidad promover su bienestar social. su familia. que exclusivamente el menor será el que deba ejercitarlo. Este doble régimen lo constituyen los incapaces de hecho relativos y los capaces de hecho relativos. con o sin la participación de aquellos a quienes atañe también tales obligaciones. igualdad de los sexos. expresa al respecto que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. La educación (como proceso) necesita tbn del apoyo del nivel de vida adecuado para el desarrollo físico.: comprende un amplio abanico de derechos. que también significaran la obligación de respetar el mismo derecho en otros niños. nacionales. amistad entre los pueblos. hasta el de la educación y formación de la personalidad integral. pero así como se reconoce este derecho. de su propia identidad cultural. La educación del niño. el menor también tendrá la obligación de respetar tales derechos en los demás. en la medida de la comprensión de estos derechos. Condiciones Del Sujeto Para Ubicarlo Dentro De Uno U Otro Supuesto: El segmento está comprendido dentro de los 14 a los 21 años y en este segmento está el doble régimen. para exigir o pedir. apartado 1 de la Convención con respecto a la posibilidad de expresar su libre opinión en todos los asuntos que lo afecten. solo el podrá ejercerlo. En consecuencia. 12. inherentes a la persona. estimaos que ella supone lo establecido en la norma auto descripta. en cuyo caso corresponderá hacerlo a los que ejercen la patria potestad o la tutela. La preocupación de la Convención de desarrollar y educar convenientemente al niño sobre las bases descripta. que van desde el nivel de vida adecuado.711 dice que los menores que trabajan tienen capacidad para administrar y disponer de los bienes que adquieran o ingresen con el producto de su trabajo 53 . párrafo 1 de la Convención consagra el derecho de libertad de pensamiento. c) Derecho a la Intimidad: El art.

La ley busca. 54 y 55) De domicilio A pesar de la dicotonomía. por lo menos. PERSONAS Personas físicas o jurídicas ALCANCE Siempre relativa INTERES PROTEGIDO Público o privado DIRECCION Contra incapaz REMEDIO No posee CLASES No posee SANCION Acto Nulo VIOLACION Nulidad Absoluta y relativa SISTEMATIZACION No poseen LEY APLICABLE Territorial INCAPACIDAD DE HECHO Falta de aptitud para celebrar los actos jurídicos. que es desde el punto de vista de la persona y de la familia. protegerlos. La incapacidad de hecho se presenta cuando la persona de existencia visible carece de aptitud para ejercer por sí misma los derechos que posee. Así que la capacidad e incapacidad ahora también se extiende a estos campos. Personas físicas Absoluta o privada. Por la ley 17. 1361. porque no las tiene y porque nuestro Código lo encara desde el puento de vista patrimonial y no desde el punto de vista que ahora se encara al derecho civil. estas son adaptaciones que debemos hacer a nuestra ley. y está autorizado a realizar muy pocas actividades. en atención a su propia persona que carece de un voluntad madura para administrar correctamente los bienes que posee. pero no pueden disponer a titulo gratuito de los bienes inmuebles que hayan recibido a titulo gratuito. Los menores capaces relativos. La Incapacidad En El Código Civil. Las principales diferencias son: ASPECTO ESENCIA INCAPACIDAD DE DERECHO Falta de aptitud de ser titular de derechos (se le prohíbe celebrar un acto singular). encargándosela a sus padres (arts. de los cuales los menores q trabajan y los menores habilitados por edad tienen que tener por lo menos 18 años. 2. los menores emancipados por matrimonio tienen que tener el varón por lo menos 18 años y la mujer 16 años. exige asimismo una nueva división correlativa: De Derecho La incapacidad De Hecho La incapacidad de derecho existe cuando falta a la persona la aptitud para ser titular de un derecho o de una obligación (cuando se prohibe a los padres adquirir los bienes de los hijos que se encuentran bajo su potestad: art. Son cuatro categorías. 293 y correlativos del Código Civil). se le está imponiendo una incapacidad de hecho. y los menores que han adquirido titulo profesional. porque es incapaz relativo. etc. y otorgar por sí actos jurídicos válidos. poseen caracteres comunes. inc. Pero hoy día tenemos que pensar también en el ejercicio de los derechos personalísimos y en el ejercicio del derecho de familia.Derecho Civil 1 Entonces tenemos que apreciar este segmento de la minoridad en ese doble régimen para poder comprender todas las situaciones. los menores emancipados por habilitación de edad. Siempre privado A favor del Incapaz Representante necesario o asistente Absoluta y relativa Acto Nulo Siempre nulidad relativa Sí poseen (arts. (un conjunto de actos) Imposibilidad física o moral de obrar por ausencia de una voluntad jurídica. ni pueden aprobar las cuentas de los tutores y no pueden afianzar obligaciones. hay cuatro supuestos de capacidad relativa que son: 1. por su parte. Por ejemplo. 3. y realizar dos o tres actos nada más. La incapacidad. Las prohibiciones también están dirigidas a proteger de alguna manera a esos capaces relativos. 1 del CC se les está imponiendo una incapacidad de derecho. puede testar. los menores emancipados por matrimonio. 55. los menores que trabajan 4. alude a la ausencia de capacidad. en cambio pueden administrar sus bienes. Por ejemplo un menor incapaz relativo puede ser socio de una cooperativa. La Inadecuación De La Incapacidad Absoluta. ambos tipos de incapacidad. cuando se prohíbe la administración de sus bienes a un menor de 15 años. y los menores que han adquirido un titulo profesional en cualquier edad a partir de los 18 años. en atención a la correcta administración de los bienes que se les ha encomendado. FUNDAMENTO Necesidad de proteger ciertos intereses valiosos. Ellos son: 54 .711.

1038 y ss. no posee remedio legal. Cuando en el inciso 6 se declara incapaz de derecho al juez con relación a los bienes en el litigio en su propio juzgado. El art. por lo que en ningún supuesto se admitirán incapacidades por analogía. Así. y del art. del objeto de su creación (personas jurídicas) y siempre con prescindencia de las persona concreta en si misma. 1361. para que luego concediera los medios de violar los intereses que tienden a proteger a través de la declaración de incapacidad. en razón de su investidura (juez). lo que resulta lógico habida cuenta de la comunidad de intereses materiales o inmateriales que implica el matrimonio. fuera de los cuales se mantiene el principio general de la capacidad (art. Por otra parte. pero que en algunos supuestos puede ser particular. a diferencia de la incapacidad de hecho. 1807 incisos 2 y 6 en materia de donaciones. etc. la ley les prohíbe la adquisición o la titularidad en un determinado derecho o el ejercicio. puesto que la ausencia total de capacidad de derecho acarrearía como resultado la negativa de la personalidad jurídica. en cuanto hace a la contratación entre padres e hijos. por sí o por otra persona” (Buteler) Normalmente las incapacidades de derecho se presentan como una prohibición legal para realizar un acto jurídico o para adquirir un derecho en particular. No existen otras incapacidades que aquellas establecidas en las normas. será de nulidad absoluta o relativa. por lo que esta en juego un interés particular. argentino. 3) Con relación a ciertos actos. No existen en nuestro sistema jurídico personas con incapacidad de derecho absoluta. Incapacidades De Derecho Las personas son incapaces por su incapacidad de derecho cuando no obstante su capacidad jurídica y su capacidad de hecho. su función (padres).Derecho Civil 1 1) régimen de excepción: ambos tipos de incapacidad constituyen un régimen de excepción al principio general de la incapacidad de las personas ordenado por los arts. no violan la igualdad de las personas ante la ley consagrada en el art. La incapacidad es siempre relativa. o incapacidades de derecho. lo que torna desaconsejable. con relación al propio acto. por ejemplo.C. 2) necesidad de texto legal expreso: Se exige que la misma ley establezca expresamente la incapacidad de derecho o de hecho. debe tenerse presente que las incapacidades establecidas por la ley. en normas dispersas. Cuando en el inc. tanto por si como por otro. el art. La celebración de un acto jurídico en violación de la incapacidad de derecho torna al acto nulo (arts. segundo párrafo del C. sea de derecho como de hecho. 1047 y 1048 del C.) o anulable (art. Incapacidad de derecho: “la prohibición de la adquisición de cierto derecho o del ejercicio de cierto acto. 1358 veda el contrato de compraventa entre marido y mujer. Esa incapacidad para ciertos actos deviene. De ello se desprende que la incapacidad se decreta en razón de pertenecer los bienes a los hijos pupilos. 1361 en materia de compraventa. 279 y 450 del Código Civil. en caso de duda. la pugna de intereses económicos que supone la compraventa. Este principio significa que todas las personas son capaces de derecho y capaces de hecho en tanto la ley no establezca su incapacidad. según el interés protegido sea público o privado (arts. 1045.) según como se presente el acto. Razones igual índole. interés que generalmente afecta a la sociedad misma. lo que obstaculiza la libre disposición de los mismos por sus padres. 2 del mismo artículo se declara incapaz de hecho a los tutores y curadores en relación a los bienes de su pupilo. aunque hubiese separación judicial de bienes. se establecen en abstracto en relación de ciertas categorías de personas. En el Código Civil no hay una enumeración legal de los incapaces de derecho. de determinadas condiciones que habremos de sistematizar con relación a las personas que intervienen como parte del acto y finalmente. 1160 prohíbe contratar a quienes están excluidos de hacerlo con personas determinadas. se está protegiendo el interés del pupilo en la recta administración de sus bienes. para su propia preservación. llamado de orden público. Además esta interpretación trae como consecuencia que. No podría pensarse que la ley prohibiera adquirir derechos o celebrar un acto jurídico. los distintos supuestos de incapacidades de derecho que resultan de la prohibición legal a cada clase de personas para la adquisición de un determinado derecho o para la realización de su acto tanto por si como por otro. por lo que está en juego el orden público. Veamos un ejemplo del art.) El concepto de incapacidad de derecho como su correlativo de capacidad es esencialmente relativo. se prohíbe a un sujeto la realización de determinado acto o el 55 . Los actos prohibidos no pueden celebrarse válidamente ni por el incapaz ni por otra persona en su nombre. se estará siempre a favor de la capacidad de la persona. tutores o curadores.. son las que sustentan las prohibiciones fijadas en los arts.). Los juristas entienden que es más exacto designarlas con una expresión plural (incapacidades de derecho) para aludir a las prohibiciones o limitaciones existentes a la capacidad de derecho. Al mismo tiempo la incapacidad de derecho. se está protegiendo un propio interés superior que afecta a la misma sociedad: la recta administración de justicia. El fundamento de la incapacidad de derecho radica en la protección de un interés ajeno a la persona del incapaz. 16 de la Constitución Nacional. en tanto resulten irrazonables a arbitrarias. del C. debe interpretarse restrictivamente. 1) Con relación a las personas. Ello así en razón de la contraposición de intereses que puede darse entre ambas partes del acto.C. mandantes. de ciertos actos. Las prohibiciones legales. 2) Con relación a los cosas.C. o entre tutotes y pupilos. Así surge con claridad del texto del art. solo se establecen. pasando previamente por las cosas involucradas en él. 52 y 53 del C. 3) normas de interpretación restrictiva: Las normas que crean una incapacidad. 1361 del C. se trata una prohibición en razón de a quién pertenece la cosa objeto del acto.C. En estos supuestos.C. su situación (confesor del causante) o su estado (esposo).

4. 3739. La afirmación de que no existen incapaces de derecho. 1160 concluye su nómina sobre los que no pueden contratar diciendo: "Ni los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso. 5 y 6 establece que no pueden ser tutores los mudos. salvo las compras de cosas muebles. de tal forma que salvo que resulta vedado. Interesa determinar si estos votos son simples o solemnes.  Los oficiales públicos respeto de las autorizaciones de inscripciones en que intervengan sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. puede libremente realizar otros. sino también cualquier persona física o jurídica comerciante o no. Vélez suprimió el régimen de incapacidad de hecho de los clérigos y religiosos. Supuestos Aparentes De Incapaces De Derecho. Abelenda cree que no se trata de una incapacidad de derecho que aluda a "la realización de actos jurídicos".  También ciertos impedimentos físicos o defectos corporales que determinan incapacidades de derecho respecto de los actos de ejercicio exclusivamente personal. matrimonio. 1160. si la orden fuere incapaz de poseer. sino incapacidades de derecho. los fallidos y el que hubiera sido privado de la patria potestad. sujetos que pueden realizar validamente otros actos. en cambio los de votos solemnes no pueden ser propietarios y tienen que disponer de sus bienes. 398. conforme al régimen de la ley 24. excepcionada. y todos los bienes de que de cualquier modo le vengan al religioso. pero deben tener correspondiente representación legal o convencional. 398 inc. sin que ello signifique establecer prohibiciones a título de incapacidades de derecho o una forma de incapacidad. 475. ya que los religiosos de votos simples conservan la propiedad de sus bienes y la capacidad para adquirir otros. ni por profesión en las comunidades religiosas".  Religiosos Profesos. ni por pena. por razones de profesión ninguna forma de incapacidad de hecho. razón por la cual el art. en cuanto prohíbe que sean fiadores a no ser por la Iglesia. etc. estableciendo solamente algunas prohibiciones a título de incapacidades de derecho.522  Naturaleza de la incapacidad. ej. si no estipularen en concordato con sus acreedores". 56 . aparece aparentemente contradicha por el art. los que no tienen domicilio en el país. consagra el principio de la capacidad jurídica de los religiosos. La profesión religiosa de los padres genera como consecuencia jurídica la "terminación de la patria potestad" que es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos. así como los menores de edad. 2 no constituye un supuesto que genere una incapacidad de hecho de los religiosos que profesan en instituto monásticos.  Comerciantes Fallidos. 990. Una parte de la doctrina nacional señala como supuestos de incapacidades de derecho también. 134. mudos. 2011 inc. 1160 alude únicamente a los religiosos de votos solemnes y que no pueden estos celebrar contratos a nombre propio ni de terceros que no sean sus conventos. mientras que aisladamente Salvat sostuvo que es una incapacidad de derecho. por ejemplo el ciego para hacer testigo en instrumentos públicos. emitiendo al ingresar a la orden los votos de obediencia. 4) Otros supuestos de incapacidades de derecho:  Los incapaces de hecho respecto de todos los actos personalísimos. Fallido es el sujeto declarado en quiebra. al establecer que: "Son incapaces de suceder y de recibir legados. El art. pertenecen a la orden en que ingresó (si es ella capaz de poseer) o directamente a la Santa Sede en propiedad. consagra una prohibición que se fundamenta en el propósito de prevenir los posibles abusos de quienes pueden ejercer violencia moral sobre la conciencia del testador para obtener beneficios en su favor o en el de los suyos. por otros clérigos o por ser personas desvalidas. la prohibición para ser tutores o curadores que los art. Segovia participaba del criterio de que se trata aquí de una incapacidad de hecho. 16 y 475 establecen respecto de los que hubiesen hecho profesión religiosa. desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. El art. 103 al establecer que: "La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso.  Son también incapaces de derecho para ser testigos en instrumentos públicos las personas enumeradas en el art. que no pueden realizar por si ni por medio de sus representantes. los confesores del testador en su última enfermedad".  Los menores emancipados respecto a los actos que les están prohibidos por el art. testamento. sino de supuestos de falta de idoneidad por ser tutor o curador. que en sus incisos 2. El art. salvo las mujeres. situación jurídica en que puede hallarse no solo el comerciante.Derecho Civil 1 ejercicio de una función. Es una prohibición que no puede subsanarse ni por representantes ni por autorización judicial ni por asistencia Respecto del art. El art. Son religiosos los miembros de la Iglesia Cristiana.. Según el Código Civil no pesa sobre las personas de la Iglesia Católica. El art. clérigos o laicos que viven en un estado religioso. establece una incapacidad de derecho para todo clérigo. 6. entendido éste como un modo permanente de vivir "en común" dentro de una orden en la cual los fieles que profesan se obligan a aspirar a la perfección mediante la observancia de los mandatos comunes y de los consejos evangélicos. los privados de razón. 398 por la prohibición que pesa sobre ellas para ser tutores y también curadores según el art. 1160 señala que pueden contratar por sus conventos. Tal el caso del art. 306. pobreza y castidad. los que no tienen domicilio en la república. inc.  Las personas enumeradas en el art.

que puede no ser real.los ausentes declarados tales en juicio Derogado por la ley 17. en el caso de dementes. la capacidad no tiene porque ser atada a un determinado tipo de consecuencias. pues sus agentes están señalados por el Código Civil como personas incapaces para alterar el estado de su derecho (art. 119 concordantes de la ley 24. Civil en el art. Para Rivera. 56) y siempre que no se trate de actos exceptuados. 109. sindico o liquidador o fundador de sociedades. ni curador (art. inc. ya que no pueden integrarse por faltarles el requisito esencial. asociaciones. La idea de que la inhabilitación dispuesta como consecuencia de la quiebra. que aparentan ser actos jurídicos. ya que la ley reconoce a los incapaces de hecho relativos una parcial aptitud negocial. ello importaría restarle su condición universalmente reconocida de concepto general aplicable a todas las personas sin distinción alguna. ya que resultando de un precepto legal que señala quienes son los incapaces. de nada valdría la prueba que al otorgarlo tenía plena conciencia. Los incapaces de hecho absolutos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes necesarios que les da ley (art.5). a título de ejemplo. es posible determinar mediante elementos objetivos (partida de nacimiento en el caso de menores o sentencia judicial. por lo tanto si una persona está en una de las situaciones que la ley prevé como de incapacidad de hecho. 1040). de la posibilidad de realizar u otorgar por si mismo actos o negocios jurídicos. 475).  Carácter de estas limitaciones. no podrá otorgar válidamente un acto jurídico mientras no salga de esa situación del modo que la ley señala específicamente para cada caso. en forma total. por ejemplo). inc.  Otras incapacidades del fallido en el Código Civil. 1735. corredor de bolsa. porque tales actos seguirán siendo ineficaces como negocios jurídicos. dada su capacidad jurídica por su condición de persona. 55). Las leyes especiales a las que alude el texto legal son las que. El quebrado no puede ser tutor (art.  Otras incapacidades del fallido. ni formar parte de sociedad civil (arts. La incapacidad de hecho es una ineptitud legal. razón y voluntad. Incapacidad De Hecho. La incapacidad de hecho de las personas es susceptible de grados: (a) Absoluta: “Tienen incapacidad absoluta: 1ro. sino mera inhabilidades. afecta la capacidad del fallido ha sido recogida por la jurisprudencia mercantil. Afirma que la capacidad se vincula a la validez de los negocios jurídicos. 3ro. Tampoco puede ser testigo en instrumento público. Por ejemplo si un acto es otorgado por un menor impúber o por un demente declarado tal en juicio. fácilmente reconocible. sino ineficaces. 3864). 52 establece como principio fundamental común a los incapaces de derecho y los incapaces de hecho.522. que no agrega nada tratar de distinguir si el fallido es incapaz para ser tutor o inhabil para lo mismo. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ella”. La incapacidad de hecho coloca a los sujetos afectados por ella en una situación jurídica estable. por ende los incapaces de hecho absolutos jamás podrían realizar con su propias conductas un acto jurídico válido. el menor debe alcanzar la edad correspondiente y el demente declarado obtener la rehabilitación por sentencia judicial.  Sanción de los actos realizados por el fallido. (b) Relativa: Es también una ineptitud legal para realizar por si mismo actos o negocios jurídicos. la totalidad de la doctrina actual considera que el sujeto declarado en quiebra no es un incapaz. sigue afirmando este autor. no puede ser administrador de los bienes de los hijos (art. Los dementes. Dieuzide afirma que estas limitaciones. El Cód. La incapacidad de hecho es la falta de aptitud del sujeto para realizar actos jurídicos válidos. que impide al fallido ejercitar derechos de disposición y administración sobre los bienes comprendidos en él (art. Además. no serán mas que meras apariencias. estructural del cual es "un minimun de capacidad de hecho negocial en el gestor".711” Es la ineptitud legal que priva al sujeto. 57 . quienes son incapaces absolutos. ni albacea (art. y con mayor precisión. 4to. Los menores impúberes. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. esto es el desapoderamiento.522). Las personas por nacer. Para ello distingue entre incapacidad e inhabilidad. 238 de la ley 24. 118. sordomudos.Derecho Civil 1 Sin embargo. mutuales o fundaciones. mientras que la inhabilidad se conecta con otras consecuencias (sanciones disciplinarias. Para salir de esa situación de incapacidad de hecho y poder otorgar actos jurídicos válidos por sí mismo. que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. escribano o martillero. como lo expresan los arts. Los incapaces de hecho relativo. La prohibición de contratar sobre los bienes que constituyen su patrimonio es una consecuencia del principal efecto de la quiebra. 398. prohiben al fallido ejercer como despachante de aduana. pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. 109. el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interposita persona. Sus acciones. De acuerdo con el criterio expuesto. El art. ley 24. 1736). pero que no es total ni absoluta. ya que pueden realizar por si mismos válidamente los actos que las leyes les autoricen a otorgar (art. 4. a que nos hemos referido en los dos apartados anteriores no son propiamente incapacidades de derecho. 301). inoponibles a sus acreedores. los actos realizados por el fallido no son nulos. 5to.522 dispone que : “Además de los efectos previstos en esta ley o en leyes especiales. La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa. 2do. ser administrador o gerente. presos y reclusos por más de tres años).

Esos actos para los cuales no tienen autorización legal para otorgarlos válidamente serán solo anulables de nulidad relativa. La cuestión relativa a la incapacidad de hecho (falta de aptitud para realizar por si mismo negocios jurídicos) que llamamos incapacidad de hecho y el dualismo: absoluta y relativa ha dado lugar a discrepancias en la doctrina nacional. El modo de ejercer tampoco establece ninguna diferencia. tales como los menores. pueden integrar un negocio jurídico y a condición de que.sino a la no negocial. interesa por su vinculación con la ineficacia de los negocios jurídicos y con el modo de suplirla o corregirla. Luego dice que la expresión "incapacidad absoluta" no siempre es adecuada y da el ejemplo de la menor que no cumplió 14 años y que puede contraer matrimonio. 55. sentando como regla básica la de la incapacidad de los menores adultos. Ninguna ley autoriza a los incapaces absolutos a realizarlos. Defensa del dualismo. De tal forma. la ley no lo declare totalmente inepto 58 .357 borró la incapacidad de la mujer en general y especialmente de la casada. -que esta ultima es de dos tipos. conceda cierta validez como negocio jurídico a los actos no comprendidos en las autorizaciones a condición de que no sean actos expresamente prohibidos bajo pena de nulidad. los actos de los incapaces de hecho absolutos no podrán ser actos jurídicos por faltarles siempre el elemento estructural. que la clasificación que antecede ha perdido importancia a luz de las sucesivas reformas legislativas. para los actos lícitos que no son actos jurídicos o actos ilícitos. pues solo pueden realizar aquellos actos para los q están expresamente autorizados. inclusive algunos de los sujetos incapaces absolutos. como tales. ya que lo absoluto y lo relativo hace mas bien referencias a los efectos de la incapacidad. para él: la negocial (para la realización de actos o negocios jurídicos) y la no negocial (para la realización de simples actos lícitos). pero así lo acepta una costumbre jurídica y lo imponen las necesidades de la vida por lo q son perfectamente validos. 2 del antiguo art. Tampoco los incapaces relativos lo son respecto de ciertos actos. En cambio. Las diferencias que se señalan entre ambos grados de incapacidad de hecho son:  La absoluta inhabilita totalmente al sujeto para realizar por sí mismo actos o negocios jurídicos. serán solamente anulables. entonces. El principio general que no se contradice. 55. Diferencias Entre La Incapacidad De Hecho Absoluta Y La Relativa. y no se trata de alguno de los cuales tenga incapacidad de derecho. distinguir la incapacidad de hecho absoluta de la relativa. Críticas a la distinción dualista: Esta distinción q fue tomada de Freitas es falaz y carece de todo significado en nuestro dcho. Es falsa porq no es exacto q los incapaces absolutos enumerados en el art 54 lo sean para todos los actos de la vida civil. ya q en ambos casos consiste en ejercerlos por medio de los representantes legales. Entendemos.. lo cual significa que. aun pudiendo tener discernimiento. que para ser jurídico. Por otra parte. Por el contrario los actos de los incapaces de hecho relativos que pueden tener ya discernimiento para actos lícitos pueden ser actos voluntarios y por ende actos jurídicos. es éste: "Que solamente las personas de existencia visible con discernimiento y posibilidad física de actuar por si y de exteriorizar adecuadamente su voluntad. 921) o en la imposibilidad de exteriorizar adecuadamente la voluntad.  La absoluta se suple únicamente por la representación.. carecen totalmente de eficacia jurídica. con proyecciones en el campo de la responsabilidad extracontractual. Sus actos son inexistentes como negocios jurídicos. habrá de apreciarse que.  La absoluta determinará que las acciones de los incapaces sean inexistentes como actos jurídicos. Abelenda sostiene que la clasificación de los incapaces en absolutos y relativos es exacta y que no existen contradicciones o excepciones del principio establecido de que el incapaz de hecho absoluto tiene una total inhabilidad para realizar por sí actos o negocios jurídicos. en cambio en la relativa se suple con representación y también se corrige con asistencia o autorización judicial. que los preceptos que señala la doctrina como excepciones al principio. pero en su conjunto son importantes.Derecho Civil 1 Importancia De La Clasificacion De La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa. se aprecia que la clasificación sub examen ha perdido toda relevancia dentro de la sistemática de nuestro Código”. como la incapacidad de hecho absoluta se funda en una presunción iuris et de jure de falta de discernimiento por actos lícitos (art. debe ser voluntario lícito (art.711 aclaró aun más la situación al modificar la redacción del art. en la relativa cuando se trata de un acto para el cual no está expresamente autorizado a otorgar válidamente el incapaz. la voluntad legalmente apta del gestor del acto. La ley 11. sostiene este autor. En efecto. La Incapacidad De Hecho Y El Dualismo. (Borda) Spota señala que la calificación adecuada hubiera sido la de incapacidad total e incapacidad parcial. Todos esos incapaces realizan a diario pequeños contratos de la vida cotidiana dado q cada uno d estos contratos es poco valioso desde el punto de viste económico. adquieren capacidad para ciertos actos antes de llegar a la mayoría de edad. Además. Solo las personas por naces son incapaces de hecho absoluto. Rivera afirma: “. Julio C. Así. las acciones de los incapaces de hecho absolutos serán actos involuntarios y no podrán considerarse actos jurídicos. Por su parte la ley 17. no aluden a la capacidad de hecho. 944). mencionada en el inc. De ahí que la ley además de autorizarlos expresamente a otorgar válidamente algunos actos jurídicos. Incapacidad Absoluta Y Relativa En La Doctrina Nacional. los que sólo tienen aptitud para los actos que las leyes les autorizan.

2) La intervención de un organismo especial destinado a salvaguardar los intereses de los incapaces: el Ministerio de Menores e Incapaces (art. 1041 y 1042) 4) La intervención del Patronato de Menores que tiene el Estado Nacional o Provincia y que ejerce a través de los jueces y organismos especiales (Ley 10. 56. 1) Las personas por nacer. (art. 59 . quien actua a su vez asistido por el Ministerio de Menores (art. 3) los dementes. 59) 3) La declaración de nulidad de los actos celebrados por el menor en violación de las normas de su incapacidad (arts. 2296) fue dejada sin efecto por la ley 17. En nuestro sistema la representación necesaria posee tres caracteres esenciales: es legal. absoluto o relativo.C. La doctrina nacional es unánime en entender que la representación legal de los incapaces puede realizarse tanto en el ámbito judicial como en el ámbito extrajudicial.C. Conclusión: No hay contradicción entre los principios generales en materia de capacidad e incapacidad de hecho. la que establece asimismo su duración y las facultades de los representantes del incapaz (art. Incapaces Relativos De Hecho.. 58 y 62 del C. no puede por si mismo dirigir su persona ni administrar sus bienes. La representación necesaria la podemos definir como “la institución por la cual una persona autorizada por la ley otorga un acto. 1165) y que constituye una excepción al principio general del art. Son estos los que poseen el minimum de capacidad negocial". como los beneficio de restitución y las hipotecas legales sobre los bienes de los representantes. 274 del C. igualándolos con las personas capaces. necesaria y universal. quien realizará aquellas funciones y actuará en la vida civil en su nombre y por su cuenta (arts. padre.Derecho Civil 1 para ello como el demente declarado tal en juicio. En la representación necesaria la voluntad del incapaz es sustituido por completo por la sola voluntad del representante. o series de actos. 56 a 62. de los menores no emancipados y de los dementes y sordomudos. con excepción de aquellos actos en que la ley autoriza expresamente al incapaz para actuar por si mismo (arts. El art. Velez Sarfield expresamente manifiesta que el C. Ellos son los siguientes. La ley 17. Debemos agregar que la suspensión del curso de la prescripción a favor de los incapaces que figuraba en el Código Civil. Incapaces Absolutos De Hecho. ordenándola como principio general para todos los incapaces de hecho. 59). las presunciones legales sobre falta de discernimiento y las especiales en las cuales se fundan las críticas formuladas al dualismo consagrado por el Cód. tutor o curador. 152 bis).). El Código Civil reglamenta la representación necesaria en los arts.711. Es legal porque nace directamente de la ley. Al supuesto previsto por el artículo mencionado debe agregarse el contemplado por el art. Ellos son: 1) La designación de un representante necesario para actúe en nombre y por cuenta del incapaz (arts. Protección Legal de los Incapaces La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se encuentran imposibilitadas física o moralmente para actuar en la vida civil. 55 del Código Civil solamente declara hoy incapaz de hecho al menor adulto. La ley civil frente a esta situación de inferioridad le concede un representante legal. como expresamente lo establece en relación a la patria potestad el art. Enumeracion Legal. Enumeracion Legal. 56) Es necesaria en cuanto es la única forma de actuación de los incapaces en la vida civil. la concesión del llamado beneficio del incapaz por el que limita la obligación de restitución mutua que pesa sobre el menor en caso de celebración de un acto nulo o anulado (art.) aunque en ciertos casos se limita a designarle un asistente (art. recayendo sobre estas los efectos normales consiguientes del acto realizado”. también con las excepciones previstas por la ley (art. por lo que dejó de lado otras formas de protección de los incapaces. 4) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. quienes son los representantes de las personas por nacer. De esta manera. el incapaz queda en igualdad de condiciones a las personas capaces en la vida negocial al permitir su actuación por medio de su representante legal. 56 ss). Con esta finalidad el Código Civil argentino instrumenta una serie de institutos que permite efectivizar la protección de los incapaces de hecho.C.711 de 1968. tiende a proteger a los incapaces “pero solo al efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad”. Representación necesaria El incapaz de hecho. en nombre y cuenta de otra.C. El art. 2) Los menores impúberes. elemento indispensable de existencia de todo acto o negocio jurídico. 54 establece quiénes son incapaces absolutos de hecho. El art. 57 establece en tres incisos. 56 a 62 del C. 62). suprimió el inciso 5 del mencionado artículo que declaraba también incapaces a los ausentes declarados tales en juicio. Civil: incapaces absolutos y relativos.903) 5) Por ultimo. 1052 del mismo Código. 12 del Código Penal. La representación de los incapaces es universal porque comprende todas las relaciones jurídicas atinentes al incapaz.

en que los incapaces demanden o sean demandados. y en las leyes especiales q preveen su intervención. El Estado reconoce al padre y a la madre el ejercicio de la patria potestad. 264 bis (Ley 23. que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial. este último con la modificación que le introdujera la ley 23. y sobre todo en materia de administración de los bienes del menor. conforme lo dispuesto concordantemente por los arts. 2. b) Menores. 57 de nuestro Código. atribuye la representación de las personas por nacer. debe hacerse con conocimiento del defensor de menores.  Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces. los hijos menores quedarán sujetos a tutela. incapacidad. Para las personas por nacer. Llambías & etc) Funciones: están expuestas en los artículos 491 a 494. 468 y 469. y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer. Puede pedir la remoción de los tutores o curadores por su mala administración. sus representantes serán los curadores que el juez designe. 57 inc.C. privación o suspensión de la patria potestad. o suspendidos en su ejercicio. tutor o curador. debe tenerse en cuenta que la ley 23. 477 y 478. habrá de estarse a las prescripciones de los arts. de la manera y en las especificaciones que determina el art. y en caso de falta.Derecho Civil 1 a) Persona por nacer. Algunos autores interpretan que esta última parte del precepto estaría modificado por el art. en forma conjunta. por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la persona y bienes de los menores o incapaces  El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela. La Autorizacion Judicial. “son representantes de los menores no emancipados. 264. o en que se trate de las personas o bienes de ellos. modificado por la ley 23. quien podrá deducir la oposición que encuentre justa. cuando éstos no lo hiciesen. 476. En el supuesto de los dementes y sordomudos incluidos en el inciso 3 del citado art.  El defensor oficial de menores debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan. en cuanto dispone ahora este artículo que en el supuesto de que ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad. La cuestión no parece sustancial. o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores. y aun antes de ser éstos nombrados. En consecuencia. que solicite autorización del juez para celebrar ciertos actos importantes de su 60 . han de ser sus representantes los padres. de velar en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e incapaces. el hijo de padres incapaces queda sometido a tutela (art. incluidos los menores sujetos a la patria potestad (Borda. 1. teniendo en cuenta que el art. padre.264 en cuanto al carácter alternativo de la curatela por el padre o la madre del incapaz. De acuerdo con el art.264. sus padres. Para la designación de los mismos en los diferentes casos. 57 inc. Se aplica según lo previsto en el art 58 a todos incapaces. La tutela se discernirá conforme a lo dispuesto por los arts. Con relación a este último precepto. si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores. 264 bis). pero teniendo en vista la efectiva tutela de la persona e intereses del menor asume función de vigilancia y contralor de esa autoridad. como el discernimiento de la tutela y curatela. de jurisdicción voluntaria o contenciosa. si fuese necesario. que se aseguren los bienes. so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación” Concepto: es la intervención q con carácter complementario y necesario incumbe al órgano q asiste y controla la actuación judicial o extrajudicial d los representantes necesarios del incapaz (Borda). puede pedir también. los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores.  Tal nombramiento. El término “promiscua” pretende evidenciar la actuación conjunta del ministerio d menores con la d los representantes necesarios. Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores. 398 una larga enumeración de las personas que no pueden ejercer la tutela. 399 y siguientes. Actos d Administración y disposición: ¿? Representación Promiscua del Ministerio Pupilar Marco Legal: el art 59 dispone q: A más de los representantes necesarios.264).264 ha eliminado a los ciegos de la enumeración de personas que no pueden ser tutores. y se pongan los menores o incapaces en una casa decente. c) Dementes y sordomudos. lo serán los tutores que judicialmente se designen”. Una vez producido el nacimiento. El titular d la representación promiscua es ejercida x el ministerio d menores o pupilar. el C. Debe también intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces. el art. a los curadores que se le nombre. y ejecutar todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley. Para el supuesto de falta o incapacidad de los padres. exige al representante del incapaz.

264 quater. supuesto de divorcio. posibles amistades de frecuentar.C. etc.). 264.4. ambos ejercen la patria potestad cuando conviven. quien decidirá de acuerdo a los bienes del menor (art. Esta materia está regida por las normas del Código Civil que han sido reformadas por la ley 23. vestimenta adecuada. el que no es privado de la patria potestad o suspendido del ejercicio. salidas.C..C. 1y 5 del C. Así. primer párrafo).C. por ejemplo. en los demás casos: divorcio.264 vigente desde el 1 de noviembre de 1985. por su parte. o en el caso de los hijos extramatrimoniales. De las normas de la ley 23. tales como horarios de vida. 2. de tal modo que la titularidad es la unión de un derecho o de una facultad con el sujeto concreto a quien se atribuye ese derecho o facultad. de lo relativo a la administración de bienes. en caso de considerarlas perjudiciales para el menor.515.C. por lo que ejercer la patria potestad importa el cumplimiento de los deberes y la practica de facultades paternas referidas a las personas y a los bienes del hijo. deberá solicitar el correspondiente permiso a ambos padres si conviven. 264. el menor está dirigido y representado por uno solo de los padres.264. la titularidad de la patria potestad es siempre conjunta. inc. (art. y si lo han reconocido en caso de hijo extramatrimonial. convivan o no con los menores. y en el segundo caso el ejercicio puede ser unilateral exclusivo o unilateral preferente. Así presentada la distinción se advierte que no es tajante ni clara entre ser titular de la patria potestad y ejercer los deberes y derechos de la autoridad de los padres.4. 264 inc. Más el padre no ejerciente posee el derecho de una “adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación” (art. Ilustramos esta afirmación con el cuadro siguiente: Veamos de la óptica del menor sujeto a patria potestad. etc. ya se trate de hijos matrimoniales o de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos (art.) Por otra parte. o a uno solo de ellos.) 2) En el ejercicio unilateral de la patria potestad. si el ejercicio de la patria potestad es unilateral. inc. la patria potestad la ejerce el progenitor a quien el juez concedió la tenencia del menor en caso de separación de hecho. El ejercicio de la patria potestad. reconocimiento unilateral. 2. La patria potestad recibe una nueva definición legal: consiste en un “deber-derecho que corresponde a los padres sobre las personas y bienes de los hijos. Veamos como funciona este nuevo régimen con relación al menor. 1 y 264 ter del C.264 surge una clara distinción según se trate de desiciones que hacen a los actos de la vida cotidiana del menor. Conforme a las normas del Código Civil. desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipados” (art. y según la ley 23.). Gobernar la persona del menor significa dirgirlo. separación. el consentimiento de unos de los padres respecto a los actos de la vida cotidiana del menor hace presumir la voluntad coincidente del otro progenitor. 264 Incs. entonces una vigilancia activa sobre las desiciones del padre ejerciente y.3. del C. modificadas por las leyes 23. Patria Potestad.). Por imposición de la ley debemos distinguir entre titularidad y el ejercicio de la patria potestad. colegio al que asiste.Derecho Civil 1 gestión debiendo la autoridad judicial efectivizar la función de vigilancia y contralor de la actuación de los representantes necesarios. o uno solo de ellos. nos podemos encontrar en dos situaciones respecto a quiénes van dirigir la persona del menor y a quienes van administrar sus bienes. salvo que este manifieste su oposición expresa al acto (art. Ser titular de un derecho es ser sujeto activo o pasivo de una relación jurídica determinada. 443 y 475. para su protección y formación integral. el padre o la madre. esto es por el padre y la madre.3. y mientras no se hallen privados de la autoridad (arts. En ese orden. el padre o la madre. esto es por el padre o la madre. Régimen Legal. 2. etc.C.).). lo dispuesto por los arts. el padre no ejerciente de la patria potestad no tiene el derecho de autorizar a sus hijos en los actos de la vida cotidiana el derecho lo posee el padre que la ejerce. el padre que sobrevive a la muerte o ausencia con presunción de fallecimiento del otro. separación de hecho. 264 quater del C. consiste en la actualización de los deberes-derechos de los padres. o de actos que tengan o puedan tener gran trascendencia para su persona En relación a los actos de la vida cotidiana. separación personal. podrá ejercer su derecho de oponerse al acto.). matrimoniales o extramatrimoniales. 264 ter del C. y 6 del C.y 6 del C.C. segundo párrafo. 61 . este padre podrá mantener. o que se trate de actos para los cuales la ley exige el consentimiento conjunto y expreso de los dos padres (art. 264 inc.C. a cuyo fin debemos distinguir entre el gobierno de la persona del menor. el ejercicio de la patria potestad puede ser compartido o unilateral. 264 y 306 y concordantes del C. se trate de hijos matrimoniales o extramatrimoniales reconocidos por ambos (art. concurriendo a tal efecto ante el juez. el menor que desee inscribirse en una academia para aprender inglés. 1 y 5 del C. 297.-C. ellas son: 1) El ejercicio compartido de la patria potestad del menor está dirigido y representado por los padres. 264 incs. Más debemos hacer una salvedad: cuando el ejercicio de la patria potestad es compartida. la dirección o el gobierno de las persona del menor la tiene los padres que poseen el ejercicio de la patria potestad: ambos padres cuando conviven con el menor.264 y 23. el padre que lo hubiera reconocido unilateralmente (art. cuando el ejercicio de la patria potestad sea unilateral. y el padre y la madre son los titulares de la patria potestad sobre sus hijos.). poseer la faultad de tomar las desiciones relativas a su persona. divorcio vincular o nulidad del matrimonio.

La curatela se encuentra regulada en el C. a partir del art. En el caso de la asistencia el que ha realizado el acto es el incapaz. 468. y que deben ser otorgados en el sistema del ejercicio compartido de la patria potestad (arts. Los actos de ejercicio conjunto obligatorio de la patria potestad se refieren a actos considerados trascendentes para el menor por parte del legislador.C. incs. Curatela. incs. la ley civil le proporciona otro representante necesario: el tutor. al señalado para la institución: su protección y formación integral. ya porque los menores no se encuentran sujetos a la autoridad. 264. 377). pero su consentimiento queda perfeccionado por la autorización prestada por quien lo asiste. El asistente coopera. Por último. La asistencia es una institución de antigua data en nuestro derecho. una de las formas civiles de la representación necesaria de los incapaces.264 luego de establecer claramente la distinción entre el ejercicio compartido y el ejercicio unilateral de la patria potestad. 3. en la Sección Segunda del Libro Primero. La ley 10. colabora con su voluntad de celebrar válidamente el acto cuando la ley así lo exige. entre la incapacidad y la capacidad. y se encuentra regulada en la norma del Código Civil a partir del art. El Patronato De Menores. no actúa en su representación. 4 de la ley dispone que “El Patronato del Estado Nacional o Provincial se ejercerá por medio de los jueces nacionales o provinciales con la concurrencia del Consejo Nacional del Menor y del Ministerio Público de Menores 62 . La tutela es una institución protectora de la minoridad.Derecho Civil 1 Aunque las normas del Código Civil no lo prevean expresamente. Tal es el supuesto de hecho contemplada en el art. 2 y 5. 1 y 5 primera parte) cuanto en el ejercicio unilateral preferente de la patria potestad (arts. debe señalarse que la falta de voluntad del asistente torna el acto en nulo y de nulidad relativa. institución por la cual el Estado Nacional o Provincial ejerce la dirección y protección de los menores. La curatela es entonces. Obviamente estos actos de ejercicio conjunto obligatorio de la autoridad paterna no tiene cabida en el sistema de ejercicio unilateral exclusivo de la patria potestad (art. 135 del C. la ley civil permite que ante la ausencia o negativa de su consentimiento. 1071 y art. esto es en su nombre y por su cuenta. En nuestro sistema legal la tutela es unipersonal (art. 264 incs. 264 quater una nueva categoría de actos que llamaremos de ejercicio conjunto obliagorio de la patria potestad. cuyos padres ha perdido la patria potestad o han sido suspendidos en su ejercicio. 310. La Asistencia. 386) y su desempeño es personalisimo e intransferible. La ley 23. primer párrafo). y el mismo Código ordena algunas incapacidades especiales para serlo en el art. el menor adulto tendrá siempre la posibilidad de oponerse a una orden o desición de sus padres que le fuera perjudicial cuando resulte del ejercicio de la patria potestad en sentido contrario. Tutela. En el caso de que el menor no se encuentre sujeto a la patria potestad. del C.. éste sea sustituida por la autorización judicial. 4. El asistente no sustituye la voluntad del incapaz.C. 264 quater. 475 se aplican a la curatela las normas establecidas para la tutela de los menores.903 en el año 1919 crea el Patronato de Menores. sino a también a ciertas personas que poseen la capacidad de hecho limitada. La asistencia es una institución por la cual una persona concurre con su voluntad a la celebración válida de un acto jurídico otorgado por otra persona incapaz para otorgarlo con su sola voluntad. 379). y 6). en la Sección Segunda del Libro Primero. y por una disposición expresa del art. Normalmente la asistencia es un régimen de transicción entre la representación necesaria y la capacidad civil plena. introduce en el art. ya que el régimen de la asistencia se da no solo en relación a los incapaces. y como tal posee un sentido tutelar. no pudiendo ser excusado el tutor sin causa suficiente (art. pero que ha tenido poca atención por parte de la doctrina nacional. Para ser tutor es preciso ser persona capaz. La tutela es una institución del derecho de familia por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de un menor de edad que no se encuentre sujeto a patria potestad y que los representa en todos los actos de la vida civil (conforme a lo dispuesto por el art. 264. ya porque estándolo aquella no se ejerce en forma debida El art. y también de aquellos que carecen de tutor (art. La curatela es una institución por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de una persona mayor de edad incapaz y lo representa en todos los actos de la vida civil. contribuye. 377. Esta clase de actos no se corresponden exclusivamente con algunos de los sistemas de ejercicio de la autoridad paterna ya descriptos. segunda parte).). 398. Normalmente en los casos de actuación de un asistente. se trataría de un supuesto de ejercicio abusivo del derecho (art. que constituyen verdaderas incapacidaes de derecho. El Estado interviene frente a una niñez desvalida.C.

la psicología. determinado el status de incapacidad de hecho. Los Menores. por cuanto no resultaba aceptable la idea de los menores adultos fueran básicamente capaces. la reforma de 1968 introdujo claridad en el art. y el varón a los 14 (art. la totalidad de la doctrina sostenía que el menor adulto es básicamente incapaz y solo puede realizar los actos que la ley le autoriza expresamente. se ha demostrado que puede agravar ciertos estados histéricos neuróticos o depresivos. 3614 “. En efecto. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. El Código contiene una norma relacionada con los dementes. cuando establecía que dichos menores eran incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos. ley 2393). libres de toda vigilancia o descuidados. La Internación De Las Personas. no solo porque puede prestarse a ser utilizada como un medio de persecución. El texto legal alude a las personas de existencia visible y vino a sustituir al Código de Velez. 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. Concepto. la internación produce el principal y directo efecto de una pérdida grave de la libertad personal. pero que puede ser necesaria para lograr objetivos concretos. El propósito de la reforma fue adaptar nuestro Código Civil al criterio universalmente admitido en la legislación comparada de tomar como límite de la minoridad la edad de 21 años. por cuanto el propio Código Civil se encarga de desvirtuar aquella clasificación admitiendo. la norma confiere aptitud para actos determinados. hasta que en 1968 se redujo ese límite a 21 años de edad. 1) Otorgar testamento desde los 18 años. Sin embargo. Y agrega la ley: “Este patronato se ejercerá atendiendo a la salud. que señalaba como limite de la minoridad la edad de veintidós años y aclaraba que menores eran las personas de uno u otro sexo que no tuviesen esa edad. Clasificación Velez Sarfield siguió el sistema romanista de la clasificación de los menores de edad. educación moral e intelectual del menor proveyendo a su tutela sin perjuicio de los arts..711. Por eso la nueva redacción estatuye. con otros medios. por lo cual debe ser dispuesta con suma prudencia. conducen muchas veces a deterioros orgánicos y mentales irremediables.Derecho Civil 1 en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial o de ambos. Para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley se crearon tanto en jurisdicción nacional como provincial organismos estatales que se encuentran dedicados a la niñez: la Dirección de la Minoridad y Familia. 126. y que se ha entendido que es aplicable a toda clase de dementes. En efecto. obtener su curación o el tratamiento compulsivo. que muestra la cautela con que hay que encarar la cuestión. fue mejorada por la ley 17.C. Dentro de esos objetivos se encuentran evitar el peligro por la acción descontroladas de ciertos dementes furiosos. en el art. Esta distinción pareciera dar lugar a una diversa capacidad. en las provincias que se acojan a los beneficios del decreto ley”. resulta irrelevante la distinción que aun mantiene el art. La internación en instituciones médicas y asistenciales es una medida extrema.. 127 del Código Civil. es la regla que solo se levanta cuando por excepción. 55. toda vez que este último precepto parecería autorizar 63 . artículos que se refieren a la tutela legal. y las de menores adultos. En consecuencia. es factible que sea mejorada. por ejemplo. verbigracia. Por otra parte. a opinión de Rivera. sino porque acorde con los últimos avances e investigaciones de la psiquiatría. claro que autorización paterna. con nuevo texto introducido por la ley 17. “los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan a otorgar”. 55 del C. seguridad. la mujer de 12 años podía contraer matrimonio. Ahora debe añadirse que el art. Según el art. que a partir de los 10 años el menor puede tomar por sí la posesión (art. Actos q pueden realizar los menores Los menores adultos tienen incapacidad de hecho relativa.711. dos categorías: la de menores impúberes que se extiende hasta los 14 años. 127 del C. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes. bien para la curación de ciertos vicios o anomalías que. en la jurisdicción nacional..C. 4. 2392) y realizar otros actos trascendentes. 9 inc. que atenué sus reacciones peligrosas. 390 y 391 del Código Civil”. que comprendía a los menores de 14 a 22 años. La confusa redacción del art. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. Así fijo en el art. Nuestro Código Civil. establece que: "Son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de veintiún años". y producir efectos deteriorantes para la personalidad q. Sin embargo no es tan así.

Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art.264 dispone: “. El art. de donde se ha derivado que también puede usucapir. pueden sin embargo. el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. El art..264). dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente.711 se ha rectificado la elaboración docrtinaria estableciendo en el nuevo art 55: “Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar”. Allí dond la ley callaba funcionaba su incapacidad. de donde se ha derivado que también puede usucapir. Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art. que no pudiere ser atendido por sus padres.. aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. toda vez que este último precepto parecería autorizar a testar a los que tienen 14 años. si el menor de edad se hallare en urgente necesidad. tratese de una originaria. El mismo precepto del art. 4) Posesión de las cosas. Actos q pueden realizar libremente 1) Otorgar testamento desde los 18 años. Conforme al art. tratese de una originaria. 286 (texto según ley 23. 5) Celebración de Matrimonio. el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. 6) Contratación de suministros indispensables. 3614 “. 4) Posesión de las cosas. 269 reformado por la ley 23. El art. Ahora debe añadirse que el art. el apellido de sangre o de origen. La doctrina ha entendido que la modificación del art. 286 (texto según ley 23. 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”. En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria.. 3614. “. y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. 168). 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art. 1807. Situación jurídica del menor adulto El antiguo texto del CC establecía q los menores adultos eran incapaces por regla general y solo capaces por excepción respecto de ciertos actos. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa.. La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja. derivada o traslaticia. con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. 3). 5). para lo cual requieren el asentimiento de los padres. derivada o traslaticia. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad .515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre. Recuérdese finalmente que la ley 18. El mismo precepto del art.Derecho Civil 1 a testar a los que tienen 14 años. 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art.248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas. 2392). inc. Según el art. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales. 3614. inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres. dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente. 5) Celebración de Matrimonio. Con esta redacción queda en claro el principio d incapacidad q gobierna a esos menores. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes. La doctrina ha entendido que la modificación del art. con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados. 8) Adición de apellido.. dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. 64 . 286. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados.. Conforme al art. 286. 166. hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”. Luego d la ley 17. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término. o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art. lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. 2392). sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes.264).

inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad . Antes de esa edad. es decir la capacidad de hecho legalmente plena. 8) Adición de apellido.. 128. agremiarse y ser parte en asociaciones profesionales. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. el apellido de sangre o de origen. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. es decir una edad a partir de la cual y no antes dichas personas adquieren el pleno ejercicio de sus derechos civiles. si el menor de edad se hallare en urgente necesidad. y por tanto administrar y disponer de esos bienes. primer párrafo: “Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad. el menor puede celebrar contrato de trabajo con autorización paterna. que según el nuevo art. la mayoría de la edad civil general. 283). La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja.264. claro esta. si no existe. inc. dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. para lo cual requieren el asentimiento de los padres. que se presume si no hay oposición de los representantes (art. que no pudiere ser atendido por sus padres. pero con muchas limitaciones que hacen que su capacidad sea relativa. lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. Después de la reforma de la ley 23. etc. Pueden donar los bienes obtenidos con su trabajo. profesión o industria (art. que pasa de ser capaz. Sin autorización de los representantes. en actividad honesta y aun ejercer la profesión con titulo habilitante. Los menores adultos que han celebrado en esas condiciones contrato de trabajo.). 269 reformado por la ley 23. que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre. Mayoria De Edad. Es la edad de mayoría civil en las personas humanas. 5). Concepto.248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas. dispone de ellos y puede estar en juicio civil o criminal por acciones judiciales relacionadas con el trabajo (art. son 2 los supuestos d cesación d incapacidad: a) mayoría d edad.. X consiguiente. El art. 6) Contratación de suministros indispensables.264 dispone: “. 283. 275. y por su emancipación antes que fuesen mayores. 1807. ley 20. 128 introducido por la ley de reformas 17. profesión o industria sin autorización (art. 166.515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. ya no cabe duda de que solo desde los 18 años pueden ejercer oficio. El art.Efectos. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa. El art. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria. 204. 3). b) emancipación. hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”. A partir de los 14 años. 65 . ésta se presume por el hecho de desempeñar un empleo. 168). y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo.. Cesación d Incapacidad Según el nuevo art 128.. Momento En Que Se Cumple. aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término.Derecho Civil 1 En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. “. En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos”. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes. y art. Tanto en su caso como otro. Civ. o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art. el día en que cumplieren veintiún años.. el cumplimiento de la edad de la mayoría determina que la persona adquiere capacidad de hecho legalmente plena. otra causal de incapacidad de otra índole. Facultad Para Celebrar Contrato De Trabajo Y Para Ejercer Profesion Con Titulo Habilitante. En el segundo caso cesa la incapacidad de hecho como situación jurídica estable del sujeto. a partir de los 18 años pueden celebrar contrato laboral.C.C. el menor administra los bienes obtenidos con su trabajo. pueden estar en juicios por cuestiones derivadas de ese contrato. C. Recuérdese finalmente que la ley 18. Cód.711 se alcanza al cumplir los 21 años. Esta trae como consecuencia la capacidad de hecho legalmente plena de la persona de existencia visible que llega a cumplir la edad señalada en la ley y si es incapaz de hecho por razones de deficiencias mentales. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. En el primer caso. el menor adulto requiere autorización de ambos padres.). los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”. C.744). pueden sin embargo.

Caracteres según los distintos regímenes jurídicos. otorgándole capacidad civil. >> Otros Tipos De Emancipación Emancipación Optativa: Es la que rige en España y Uruguay. La posesión y administración de los bienes corresponde desde ese mismo día del cumpleaños. Civil). La emancipación regulada en el Cód. con tal que acredite estar emancipado o autorizada legalmente”. continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores. La dispensa o habilitación de edad y por ende el menor beneficiado con la venia aetatis adquiría capacidad plena. salvo ulterior habilitación”. Emancipación Comercial: Es el que se otorga al menor de edad a fin de habilitarlo para el ejercicio del comercio. es decir la partida de nacimiento (art. institución que autoriza a los menores. el emancipado podía tener patrimonio propio distinto e independiente del de su padre. con anticipación a la mayoría de edad. La cesación anticipada de la incapacidad de hecho por razones de minoridad y la liberación de los menores de la potestad paterna o de la tutela en su caso. pero como puede ocurrir que la entrega de tales bienes dependa de la orden de los jueces. no determinaba un aumento de capacidad negocial. Civil por la ley 17711. y permite al decir de Josserand. Civil de Napoleón. Emancipación Por Matrimonio: El art. así como los capaces relativos los inhabilitados judicialmente. sobre la base de dos instituciones romanas: a) La emancipatio: Por virtud de la emancipatio. etc. 129 del Cód. Cód. b) La venia aetatis: Se da este nombre a un beneficio particular que los emperadores concedieron a los menores de veinticinco años en curatela por su incapacidad legal. Es decir. abriendo un periodo intermedio entre el de la capacidad negocialmente plena.. es decir que la persona desde el día en que se cumple 21 años. ni tampoco inhabilitada judicialmente. se institucionaliza la ruptura. pero a condición de que no haya sido declarada incapaz por otras razones. de acuerdo con los preceptos anteriores. sino que continuaba siendo la misma según la edad del emancipado. una especie de Noviciado. como la demencia o sordomudez. Los requisitos para adquirirla son: 66 . así por completo. al cumplir los 18 años. sin depender de formalidad alguna o autorización de los padres o tutor o jueces". Emancipación Dativa O Habilitación De Edad: Es la institución en virtud de la cual se libera al menor de la patria potestad. la emancipación. pero ella. Así lo establece el art. (2) quitar al menor el derecho a la restitución por infinitas aetatis. ha emanciparse. casi siempre entre huérfanos. Civil Francés otorga al menor emancipado por causa del matrimonio o por declaración expresa de su representante legal una capacidad negocial relativa. de la autoridad a la cual el menor está sometido al propio tiempo a la atenuación de la incapacidad de hecho que pesa sobre el. Si se hubieran casado sin autorización. no tendrán hasta los 21 años la administración y disposición de bienes recibidos o que recibieren a título gratuito. con la limitación de que para hipotecar o enajenar bienes inmuebles necesitaba decreto imperial. c) Código Civil Francés: En el derecho Civil Francés aparecen fusionadas estas dos instituciones romanas. el art. etc. en los supuestos de matrimonio en que estos efectos se produce de pleno derecho sin necesidad de declaración de voluntad de los representantes del menor. el cual establece "toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio. que tiene por objeto sustraer del menor de la Patria Potestad. Este beneficio o favor tenía como consecuencia jurídicas: (1) el cese de la curatela permanente. 131 del Cód. y en los de una manifestación expresa de voluntad de la autoridad a la cual el menor está sometido (padre o tutor) en el sentido de emanciparlo. aunque de diferente manera y con distintos alcance.Derecho Civil 1 La cesación de la incapacidad de hecho y la adquisición de la capacidad plena para realizar por sí actos jurídicos se produce de pleno derecho. "bastará que simplemente presenten la prueba legal de su edad". de Comercio. incorporada al Cód. seguirían en la situación de incapacidad de hecho absoluta de los dementes y sordomudos que no supieran darse a entender por escrito o declararlos tales en juicio. es decir iniciarse gradualmente en la práctica de la vida jurídica y de los negocios jurídicos. y así en el Cód. Tutela. bajo la denominación de emancipación. Formas Hay dos clases de emancipación civil: la que se produce automáticamente con el matrimonio y la emancipación dativa o habilitación de edad. 130. queda legalmente habilitada "para el ejercicio de todos los actos de la vida civil. Emancipación Concepto: Es la institución por la cual los menores de edad quedan liberados de la incapacidad que pesa sobre ellos. 79 y 80.. Civil prescribe: "Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el art. La capacidad de hecho plena la adquiere la persona de existencia visible que llega la mayoría de edad. Todo lo relativo a esta emancipación se abandonó al Cód. Civil. establece que en tal caso. que quedan extinguidas con la celebración del mismo. confiriéndole el gobierno de su persona y una capacidad limitada en el orden patrimonial. Emancipación por Matrimonio El fundamento d esta emancipación radica en la incompatibilidad del estado d esposo con la sujeción del mismo a la patria potestad o tutela. 134. ya que si algo de esto ocurriera. aparecen establecidas en los ordenamientos jurídicos contemporáneos.

legado o herencia. 2) Actos Que Solo Pueden Realizar Previa Autorización Judicial: O. se seguirá siempre la emancipación provocada x la celebración del matrimonio. c) Dar fianza de obligaciones en favor de terceros. Es irrevocable. El menor que ha alcanzado la edad nupcial (art. o sea. entrado en su patrimonio por donación. ya q estos bienes están destinados a mantener a la nueva familia. no es factible invalidar un matrimonio x haber concebido la mujer. 1) El art. Estos bienes continúan bajo la gestión del menor emancipado. quedará consumada la emancipación. este deberá ser puesto en posesión d ellos sin forma d juicio y con la sola justificación d haber celebrado matrimonio. las ventas que se proyecten deben efectuarse por subasta pública. y con la sola celebración del matrimonio válido. pero ésta no es completa.166. en su caso el cónyuge mayor: a) La disposición onerosa de los bienes recibidos antes o después de la emancipación a título gratuito (por herencia.C. 131. acto que también compromete gratuitamente al fiador. Caracteres Es legal en cuanto se produce ex lege. del tutor en su caso y supletoriamente la autorización del juez (art. esto es por donación. 14 para la mujer): Cualquiera fuere la edad d los menores. por el ministerio de la ley. Sólo podrán otorgársela en casos de absoluta necesidad o de ventaja evidente para el emancipado y. respecto de los cuales los menores emancipados poseen la libre administración y disposición. o el otro cónyuge. 134 y 135).5) necesita para contraer matrimonio la autorización del padre y de la madre. Cód. X tanto. sin que sea necesaria una declaración de voluntad especial o requisito alguno adicional. 67 . Según Machado. b) Haber celebrado matrimonio: la emancipación demanda este requisito. Es de orden público. La autorización puede darla el juez. En consecuencia. inc. según lo establece el art 133 del C. no tendrán hasta los veintiún años la administración y disposición de sus bienes recibidos o que recibieren a titulo gratuito. o sea que cesa la incapacidad de hecho. legado o donaciones). y agrega Orgaz q. 168 y 264 quater. industria. Las excepciones a esa capacidad están enunciadas en los arts. con las limitaciones que le impone la ley civil (arts. si los 3ros en poder d quienes se encontrasen los bienes del menor emancipados se resistieren a entregarlo a su dueño. adquieren capacidad. En fin la emancipación por matrimonio es definitiva. 134 y 135. el menor casado pasa a ser una persona capaz de hecho. inc. o tutores en su caso. La falta de autorización para contraer matrimonio trae aparejada una sanción para el menor que ha violado la ley. profesión. A) Matrimonio Contraído Por El Menor Sin Autorización Paterna O Venia Judicial. y como tal se encuentra fuera del principio de libertad y autonomía de la voluntad. ello pasará siempre q los menores fueran hábiles para contraer las nupcias. Hay dos categorías de actos: 1) Actos Absolutamente Prohibidos: Son aquellos que no pueden realizarse por sí mismo ni aun con autorización judicial: a) aprobar las cuentas de sus tutores y darlas por terminadas. además. Así por ejemplo. 3465. que consiste en la privación de la administración y disposición de los bienes que adquiera por título gratuito. tal como lo establece el actual art. si es mayor de edad. pues subsisten excepciones legales al pleno ejercicio de esa capacidad. es decir que la emancipación no se ve alcanzada por las vicisitudes que pueda sufrir el vínculo matrimonial una vez establecido válidamente. aún cuando el matrimonio se hubiere concretado sin la autorización paterna. b) Hacer donación de los bienes recibidos a título gratuito. En el supuesto de que el menor contraiga matrimonio sin la debida autorización. q una vez q suceda. Al contraer matrimonio los menores quedan emancipados. esto es. salvo adulteración de los documentos por los menores o connivencia con el jefe del Registro Civil. Estos bienes continuarán bajo la administración de sus padres. pues sólo es posible dividir esos bienes entre mayores. Civil). aunque siempre deban adjudicarse con intervención del juez (art. inc. 136 establece la directiva a la que corresponda sujetarse para conceder la autorización judicial en los casos del párrafo precedente. Otra es la situación en relación a los bienes de los menores que obtengan como resultado de su trabajo. b) Hacer partición extrajudicial de los bienes de la herencia.Derecho Civil 1 a) Tener edad para contraer nupcias (16 para el hombre. pero subsisten algunas restricciones. 460. herencia o legado. quienes además gozarán del usufructo de ellos o de la décima parte respectivamente. continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores. con aptitud para dirigir su persona y administrar sus bienes. sin que los alcance cambio alguno. al finalizar su mandato legal. salvo ulterior habilitación”. “si se hubieran casado sin autorización. el matrimonio es válido y la emancipación del menor se produce por ministerio de la ley. Efectos. y x consecuencia extinguida la tutela o patria potestad. la emancipación subsiste a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos. pues aquellas. porque una vez producida. pese a la falta d edad. ella perdura a pesar de la disolución del matrimonio de la cual deriva. La emancipación transforma la condición básica de incapacidad. 1) Borda sostiene que es poco probable el caso. debe rendir cuentas de la administración que llevaron a cabo en el plazo de que el juez ordene (art.

es la institución por la cual los padres.) y así lo establece una sentencia. la emancipación solo desaparece para el futuro. La buena fe consiste en la ignorancia.. reza “en el caso del matrimonio putativo. como lo sería conforme al principio general en materia de efectos de nulidad de los actos jurídicos que ordena volver retroactivamente las cosas al día de la celebración del acto anulado por sentencia (art.515 de Matrimonio Civil introdujo el divorcio vncular como causal de disolución del matrimonio en el art. Respecto de él la emancipación subsiste no obstante la nulidad del matrimonio. El matrimonio putativo es el matrimonio inválido contraído de buena fe por uno o ambos contrayentes. puede ocurrir que un matrimonio celebrado por menores de edad se disuelva antes de la llegada a la mayoría de edad por mediar sentencia de divorcio vincular.). 133: “No obstante ello. Los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio no alcanzan a la emancipación para el pasado de la sentencia firme de nulidad. C) Divorcio.. 3) Por sentencia de divorcio vincular”. según lo dispone el citado art. *Muerte De Uno De Los Esposos. o por el juez en su caso. El art. En conclusión. ahora es necesario distinguir frente a la sentencia de nulidad de un matrimonio celebrado por menores. Concepto. Este adquiere capacidad de hecho aunque limitada.. Paro el primero subsiste la emancipación. La emancipación por habilitación de edad. la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad”. C. 133) Emancipación Por Habilitación De Edad. su emancipación subsiste. queden o no hijos de la unión. subsitirá la emancipación respecto del cónyuge de buena fe”. y es el supuesto del matrimonio putativo. la emancipación no puede subsistir. B) Matrimonio Declarado Nulo O Anulado Por Sentencia. desapareciendo ésta para el segundo. existe otra excepción en cuanto al alcance de los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio que sirvió de base a la emancipación del menor.C.. La revocación de la emancipación acarrea graves consecuencias. ya que ésta subsiste a pesar de las vicisitudes que pueda sufrir el vinculo matrimonial. Requisitos. En consecuencia. a la que debe unirse el propio consentimiento del menor desde la reforma del art. fueran emancipados a través de la emancipación dativa de sus padres. En la actualidad. del impedimento que viciaba la validez del matrimonio. ordena que “el vínculo matrimonial se disuelve. entonces. En 1987 la ley 23. En este supuesto recordemos el carácter irrevocable de la emancipación por matrimonio.. 2393. podrán adquirir la libre administración y disposición de los bienes que recibieron o que adquieran a título gratuito. Debemos tener presente que el matrimonio se supone válido hasta el momento de la sentencia de nulidad. El texto del art.. por lo que no es justo que las sufra el contrayente de buena fe.C. primer párrafo: “Si el matrimonio fuese anulado. quedando firme los efectos que se hubieran producido entre el matrimonio y la sentencia. por la presencia de un vicio que lo invalida (arts. puesto que el matrimonio se tiene como no celebrado. y lo hace en el último párrafo del citado art. en su segunda parte.711. La celebración de un matrimonio válido es el requisito de la emancipación por matrimonio. Este carácter irrevocable de la emancipación está consagrado en el art. solamente admitía la separación personal de los esposos. sus padres. in fine. El fundamento de esta excepción radica en la protección a los terceros de buena fe que pudieran haber celebrado actos jurídicos con los menores emancipados. si el matrimonio es nulo o anulable. y aunque desaparezca por las causales establecidas por la ley. 131 por la ley 68 . (Art. conceden la capacidad civil o capacidad de hecho a un menor de 18 años cumplidos. que ordena: “ El vinculo matrimonial se disuelve. aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad.Derecho Civil 1 Finalmente si antes de los 21 años. 132. 132. tengan o no hijos”. Por otra parte. Vale decir que a pesar del divorcio vincular los menores siguen emancipados. 132 trascripto es un agregado de la ley 17. 213 del C. y que podrían no haber conocido los vicios que anulaban el matrimonio. 1) Por la muerte de uno de los esposos”. 131. 219 ss del C. en la normativa civil subsistía la emancipación del cónyuge de buena fe. Es necesario recordar que el legislador de 1987 introdujo una limitación a la aptitud nupcial de los menores emancipados que encontraren disuelto su vinculo matrimonial. El art. Es lo que ordena expresamente el art. 1050 y ss. o el juez en su caso. haya o no hijos de la unión anulada. Si a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos el otro es aun menor de edad. la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada”. 133 del Código Civil al decir: “La emancipación por matrimonio es irrevocable. por error de hecho excusable. la emancipación también desaparece. entre el cónyuge de buena fe y el de mala fe. La emancipación por habilitación de edad se produce por decisión de quien tiene potestad sobre la persona del menor.C. Desaparecida la validez del matrimonio mediante sentencia del juez. La ley anterior de Matrimonio Civil. que así dio fuerza normativa a una interpretación de la doctrina mayoritaria en nuestro país que sostenía que anulado el matrimonio por sentencia. 213. Dictada la sentencia. o dativa o simplemente habilitación de edad. los menores emancipados por el matrimonio contraído sin la debida autorización.

al ministerio pupilar como parte necesaria. pues realiza actos que son inconvenientes y que lo perjudican. la habilitación dativa puede ser dejada sin efecto cuando lo aconsejen circunstancias. dándole la oportunidad de probar que es idóneo su desempeño en la vida civil. Entendemos que en la emancipación por habilitación de edad es necesario distinguir entre el menor sujeto a patria potestad y el menor sujeto a tutela. versará sobre la inconvencia del menor.. tutor. En todos los supuestos. Formal: Es un acto jurídico formal en cuanto la ley ordena las formalidades que deben llenarse para que se produzca la emancipación válida. Para lograr la revocación. En el año 1968. como la persona q puede requerir al juez q conceda la emancipación. era evidente q resultaba necesario ya q no es posible asignar al menor todas las responsabilidades d la mayoría si el no está dispuesto a asumirlas o se siente incapaz para ello. previa información sumaria sobre la aptitud de éste. que podrá referirse a su persona. b) Menor sometido a tutela: en 2º lugar el artículo se refiere al tutor a cuyo cargo se encuentra el menor.C. La sentencia que admita la demanda de revocación debe ser inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. para comunicar la nueva situación de incapacidad del menor. En estos dos últimos casos siempre es necesaria la intervención judicial.264. 131 del C.711 no era exigido expresamente. naturalmente. Revocable: A diferencia de la emancipación por matrimonio. la cual. La razón de la ley radica en considerar que recién a esa edad el menor haya alcanzado la madurez en su discernimiento para poder dirigir su persona y administrar sus bienes. reformado este último x ley 23. Así el padre que concede la emancipación no podría restringir algunos de sus efectos limitando arbitrariamente la capacidad del emancipado. Caracteres La emancipación por habilitación de edad posee los siguientes caracteres. a pedido de los padres. El menor sujeto a tutela puede x si mismo solicitar al juez su emancipación. b. sin embargo. c. según Santos Cifuentes: a. por lo que su regulación no puede ser modificada por la voluntad de los particulares. ordena que "Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. En nuestro sistema jurídico este menor no puede reclamar la emancipación contra la voluntad d sus padres. La prueba. o reservándose algún derecho sobre su persona o sus bienes. hoy vigente. no estarían legitimados para dejarla sin efecto. y. padre.711 de Reformas al Código Civil incorporó la emancipación dativa a este cuerpo legal.264 en 1985. La revocación sólo puede pronunciarse judicialmente. El procedimiento judicial deberá iniciarlo quien tenía al menor bajo su potestad: padres. entonces. si se consagra a los juegos de azar en los que pierde su patrimonio. quien ejerce sobre ellos la patria potestad (padre o madre) conforme al juego armónico d los artículos 131 y 264. A lo expuesto puede agregarse que la emancipación por habilitación de edad es bilateral en el supuesto de menores 69 . Así el art. ya que los padres o tutores. o a sus bienes.Derecho Civil 1 23. Voluntaria: La emancipación por habilitación de edad es voluntaria en cuanto es una consencuencia de un acto de voluntad de los padres. d. existe un requisito común: que el menor haya alcanzado los 18 años de edad. ya q son ellos quienes tienen un exacto conocimiento del grado d madurez q haya adquirido el menor. por ejemplo si se dedica a ser drogadicto. de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar". La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia. Supuestos a) supuesto del menor sometido a patria potestad: en 1º término. Si se encontraran bajo tutela. Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro. Consentimiento del Menor Aunq en la redacción original impuesta x ley 17. atendiendo a la necesidad de proteger la independencia de los cónyuges y el desempeño paternal libre. Hay que oir al interesado para que se defienda. q será en definitiva la q resuelva la concesión o no d la emancipación. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. es necesario demostrar que el menor habilitado no esta en condiciones de continuar bajo el régimen de capacidad. o de una sentencia del juez. que establece requisitos distintos para ambos casos y un procedimiento diferente. 131 del C.C. la ley 17. mientras que en el otro es el juez quien otorgará. De orden público: La emancipación por habilitación de edad es de orden público. Esta distinción recepta el art. En caso d desacuerdo entre los padres o cuando uno d ellos no pudiere prestar su consentimiento. por su sola voluntad. cuando tienen hijos es irrevocable. podrá el juez habitarlos a pedido del tutor o del menor. puesto que en el primer caso son los padres quienes concederán la emancipación al menor. el juez resolverá lo q fuere más conveniente al interés familiar. por ejemplo. o en su caso el Ministerio de Menores. D este modo se evitan las emancipaciones con finalidad d desembarazarse d obligaciones nacidas d la patria potestad.

con excepción d lo dispuesto en los arts 134 y 135. como LLambías. las incapacidades tienen x evidente finalidad la protección del patrimonio del emancipado. 2do. Sin prejuicio d ello. X lo demás. d quien ejercía la tutela al tiempo d acordarla o del ministerio pupilar. la sanción es la nulidad relativa. a) Enumeración: el art 134 dispone: “Los emancipados no pueden ni con autorización judicial: 1ro. b) Disenso d los padres: el art 264 quater inc 4º alude solo al otorgamiento d la habilitación d edad. d) Donación de bienes recibidos a título gratuito: esta prohibición tiene x objeto tutelar el patrimonio recibido a título gratuito y comprende todo tipo d bienes d cualquier especie y valor. 3ro. Afianzar obligaciones” b) Sujetos a los q alcanza: existe consenso en la doctrina en el sentido q las limitaciones del art 134 como las del 135 se aplican tanto a los emancipados x matrimonio como a los emancipados dativamente. así como efectuar debida rendición d cuentas al término d la misma. coincide en q son incapaces d hecho. g) Sanción: en los tres casos. puede otorgar las convenciones prematrimoniales. salvo en el caso del inc 1º. x ser actos q no pueden realizarse ni aún con autorización judicial y ser incapaces legales. el mismo menor podría solicitarla. el tutor debe llevar cuenta fiel y documentada d su administración.264). Revocación a) quienes pueden solicitarla: es revocable x decisión judicial. De tal forma podemos decir q el emancipado es capaz. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito. q resulta ser el acto x el q se satisface el saldo d aquella. el art 131 q como ppio gral es aplicable tanto al emancipado por matrimonio como al emancipado dativamente. una amputación d su personalidad. entre ellas las donaciones q el esposo hiciera a la esposa. la emancipación debe contener la autorización del padre y d la madre. Instrumentación En su redacción original. estando sometido solo a incapacidades relativas estipuladas x los arts citados. Conforme al art 11 del Cod d Com. Tbn puede el padre o la madre habilitar tácitamente a su hijo menor d 18 asociándolo a su comercio conforme lo dispone el art 12 (tbn según la misma ley). resulta razonable entender q el consentimiento expreso d ambos padres es requerido tbn para la revocación. X excepción debe admitirse q el emancipado realice dádivas remuneratorias y presentes d uso. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito. en su caso. Efectos Situación Jurídica del Emancipado La emancipación hace cesar la incapacidad del menor conforme lo preceptúa el art 128. ello se advierte q. Rivera. pues siempre se persigue proteger el interés del menor. q prevén la posibilidad d q toda persona mayor d 18 ejerza el comercio con tal d q acredite estar emancipada o autorizada. El emancipado no puede aprobar esa cuenta ni darle finiquito. c) Aprobación y finiquito d las cuentas d los tutores: según lo dispuesto x los arts 458 y 460. Como consecuencia d esta limitación. ni realizar otros actos d comercio q imponen la misma responsabilidad. f) Naturaleza d estas incapacidades: algunos autores sostienen q son incapacidades d derecho. D este modo se permitió acceder a esta institución a aquellos que no tienen medios para pagar un escribano. Concordante con ello.Derecho Civil 1 bajo la patria potestad. c) Juicio crítico: la revocabilidad d la emancipación x habilitación d edad ha sido calificada d odiosa pues el afectado sufre una suerte d capitis diminutio. x lo q si no mediare acuerdo entre ellos. la q debe ser inscripta y hecha pública en el registro público d comercio (texto según ley 23. el código exigía la escritura pública para la emancipación dativa otorgada x los padres. a pedido d los padres.264 ha sustituido tal expresión x instrumento público. Actos absolutamente prohibidos. e) Afianzar obligaciones: la prohibición se justifica pues mediante la fianza el emancipado podría llegar a asumir responsabilidades más extensas q las previsibles al momento d la contratación y tbn a incurrir en liberalidades q no le estén permitidas. El texto vigente autoriza a formalizar la emancipación dativa extendida directamente en el registro civil. lo habilita para todos los actos d la vida civil. Según algunos. La ley 23. 70 . el emancipado no puede formar parte d sociedades q impongan a los socios responsabilidad solidaria e ilimitada x las deudas sociales. pero para ello requiere el consentimiento paterno. Habilitación/emancipación comercial Esta materia está reglada x los arts 10 a 12 del Código d comercio. se presta a fraudes respecto de terceros. puesto que se exige la concurrencia de dos voluntades: la de los padres o del juez en su caso y la del menor que se emancipa. deberá previamente el juez dirimir la cuestión conforme los criterios d ponderación ya señalados.

Finalmente. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. sostiene que el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad. es preciso puntualizar que los emancipados por matrimonio solo pueden obtener esta autorización al llegar a los 18 años. como lo son los contratos bancarios. pueden ser revocadas x decisión judicial a instancias d los progenitores o del tutor. y aún del Ministerio Pupilar. transmitir acciones de sociedades anónimas no integradas totalmente. 131. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. Efectos De La Emancipacion Civil Sobre La Capacidad Para Ejercer El Comercio. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. requieren autorización judicial para ejercer el comercio. sino particularmente porque la capacidad limitada del emancipado es incompatible con la plena capacidad que exige el ejercicio del comercio. si el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad puede. y realizar en la practica un cúmulo de operaciones que requieren el otorgamiento de fianzas y avales. Mejora d la capacidad según el art 128 del CC Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad. y por su emancipación antes que fuesen mayores. No solo el art. cuarto párrafo. parece indicar que la emancipación civil es cuestión distinta de la mercantil. En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos. ejercer el comercio o requiere ser habilitado expresamente para actuar como mercader. Es que la prohibición de afianzar obligaciones impediría al emancipado participar de sociedades en las cuales los socios tiene responsabilidad solidaria e ilimitada. avalar letras o pagarés.Derecho Civil 1 Ambas formas d habilitación para ejercer el comercio. El tema que ha dividido a la doctrina es. nunca antes. revocación q tbn debe ser inscripta y publicada en el ya mencionado registro. por esa sola circunstancia. el día en que cumplieren veintiún años. Rivera. 71 .

sino que la misma debe ser determinante de la ineptitud del enfermo para dirigir su persona o administrar sus bienes. estimamos q las diferentes situaciones en las q dentro del propio marco del CC se pueda encontrar el enfermo mental. La gravedad debe ser estimada en función de la incidencia que la enfermedad puede o no tener en el gobierno por el enfermo de sus propias conductas. y después de un examen de facultativos”. sin distinción d clases o etiologías. Requisitos substanciales o de fondo: Enfermedad Mental. requieren la atención d la ley. sugiere el término “insanos”. la actualidad y la habitualidad. como presupuesto. Presupuestos. la incapacidad de obrar q le asigna alas personas incapacitada por enfermedades mentales ha sido criticada con acierto en razón de la inexactitud de dicho termino para ser utilizado. Cuestión terminológica Vélez Sarfieild. examen e informe médico pericial. se respeta una expresión q además d ganada raigambre. Con el término insano se satisface la pretensión d utilizar una expresión q evite el riesgo d calificaciones específicas q pueden ser insuficientes a la luz d la ciencia médica y permite aludir a quienes al margen d todo pronunciamiento judicial d interdicción. ha empleado un termino demente para predicar. . reservando la expresión “demente” para quien ha sido judicialmente declarado como tal. Tales requisitos son los de la gravedad. e “interdictos” para denominar a los insanos declarados incapaces. que deberá determinar cuál es el carácter de la enajenación mental en caso de que exista (artes. La relación de causalidad que exige el criterio mixto. Así el art. el Código Civil exige la concurrencia de otros que pueden calificarse de “formales” que se refieren a los modos o procedimientos para la comprobación de los requisitos de fondo o presupuestos para la declaración de incapacidad por demencia. el padecimiento por el denunciado de una enfermedad mental cuya virtualidad para tal efecto debe ser juzgada. es decir. limitándose a utilizar el término “interdicción” para denominar a la institución q trata d la materia. “ineptitud para administrar su persona o sus bienes por causa de alienación” y condición de “menor adulto”. resulte 72 . tanto desde el punto de vista médico como jurídico. La declaración de demencia exige. Constituye el requisito dominante toda vez que a él se encuentra supeditados los demás. desde q la ciencia medica tiene tipificada la demencia como una categoría mas de las enfermedades mentales resultando por ello impropio el uso de tal terminología Proyecto d Reforma Bibiloni en su anteproyecto. El terminó insana referirá al estado d enfermedad mental y el d demencia el d la enfermedad judicialmente declarada. El proyecto d 1954 opta x “insanos” para referir a todos los enfermos mentales. El art. “enfermedad mental”.C. designa la situación que se encuentra una persona por alteración de sus facultades mentales y que carece de aptitud para administrar sus bienes y dirigir su persona.Derecho BOLILLA VII Civil 1 Los dementes Concepto La expresión demencia en sentido jurídico.Declaración Judicial que debe hacerla un juez competente. Nuestra Terminología Más allá d la terminología legal. La enfermedad mental debe reunir ciertos requisitos para ser causa válida de la interdicción. aun cuando el primero sea subordinado al segundo. sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por el juez competente”. como denominación común para todos los enfermos mentales. Con el término demente. desde que no interesa la tipicidad médica de la enfermedad sino la virtualidad de ella para provocar la ineptitud referida por la norma. el proyecto d 1936 prescinde d toda nominación para quienes padeces enfermedades mentales o debilidad d espíritu. pese a la crítica q se le ha apuntado. . No basta entonces la enfermedad. en el sujeto.). 141 transcripto traduce la relación de causalidad que exige el criterio mixto que ha adoptado nuestra legislación. a petición de parte legitima (no de oficio) y previa verificación de la existencia de los presupuestos de fondo. Así podría ocurrir que siendo la enfermedad médicamente grave. 142: “La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. sugiere la conveniencia d utilizar el término “insano” para aquél al q no se le ha sido declarada su incapacidad mediante la respectiva sentencia d interdicción. Resulta de estos preceptos legales que los aludidos requisitos formales son los siguientes: .La gravedad. para los efectos que en este Código se determinan. Agregando el art. cual es el d referir el caso del insano al q le ha sido reconocida su enfermedad y consecuente incapacidad mediante la sentencia interdictoria. 140 estatuye: “Ninguna persona será habida por demente. 142 y 143 del C. Además de los requisitos o condiciones substanciales. le atribuye entidad jurídica al concepto de demencia y explica la acepción genérica con que el legislador ha empleado la expresión “enfermedades mentales”. cuenta con un preciso significado.Examen de facultativos.

Ahora bien. Menor adulto.Derecho Civil 1 jurídicamente irrelevante a los efectos de declarar la demencia de quien la padece. Esto va unido a la causa. advierte Molinas. pero puede también ser abonado por otras pruebas. en atención del diagnostico y pronósticos médicos. la actualidad hace el requisito mismo de la enfermedad. total o parcial puede tener en la existencia física o espiritual de la persona. 145 del C.”. Esta circunstancia indica la habitualidad debe juzgarse no necesariamente en función del tiempo en que la enfermedad pueda haber preexistido a la fecha de la denuncia o de la sentencia. . de manera que si la causa no produce las consecuencias determinadas en la norma. por ser intermitentes. La declaración de demencia nada agregaría a la protección que ya le dispensa la ley y no tendría justificación la superposición de dos incapacidades absolutas. en razón de la posible proyección temporal que la misma pueda tener en el futuro.La habitualidad. podría ocurrir que una persona padezca de ataque de una enfermedad mental que exija. Tan en así que en el juicio de insania es admitida toda clase de prueba. porque en principio por regla general la tienen todas las personas. En estos supuesto. Otro aspecto de fundamental importancia constituye la evaluación de la conducta del presunto insano que vendría a ser el efecto o la consecuencia de la alteración mental. la continuidad está relacionada con las manifestaciones de la misma. 142. o en su vida de relación. Es el tercer requisito y respecto de él dos son las cuestiones a considerar en particular: su entidad temporal y el intervalo lúcido. Se ha querido con ello cuidar el carácter de tercero imparcial que le asiste al juez y evitar así la riesgosa incompatibilidad que significaría reconocerla la facultad y declarar de oficio. Conforme a lo prescrito por el art. texto según ley 23. impidiéndole dirigir su persona o administrar sus bienes. peticionar su interdicción habida cuenta que así lo requieran las circunstancias patrimoniales del caso.. no puede haber declaración de incapacidad. alienación o síndrome delirante crónico. 73 . principalmente subsistencia intrínseca de la enfermedad mental. . incapaz absoluto de hecho sometido a representación necesaria. se deberá rechazar el pedido de incapacidad. aun cuando concurrieren los restantes requisitos. sino simple que ella exista con gravedad suficiente y perspectivas ciertas de una razonable entidad temporal que permite descartar la posibilidad de un episodio patológico o accidental. que esa alteración mental. La habitualidad tampoco supone un estado prolongado o irreversible de la enfermedad.C. Exige que la enfermedad exista al momento de la declaración de la demencia. nada menos que incapacidades en razón de enfermedades mentales. 131. pero una mera remisión transitoria no obsta a la interdicción. Ese estado no significa identificarlo con la idea de continuidad. En suma. . La interdicción sería procedente en menores de catorce años si estos hubieran cesado en su estado de incapacidad absoluta por haberse emancipado por matrimonio en las condiciones del art. o en el manejo de sus bienes. atento que mientras la habitualidad está referida a la existencia y. Probándose que la enfermedad mental provoca la ineptitud en los actos de la persona. aquél. Es en razón de este concepto que el estado de una presunta insana configurativo de delirio. se encuentra en el hecho de que un menor de catorce años. pero que no incide en la conducta de la persona. ejerza la facultad que le atribuye el art. sano o enfermo. si el juez toma conocimiento de la presunta insania a propósito de la actuación de una persona en una causa sometida a su jurisdicción. pese a lo cual resulta procedente dicha petición por así imponerlo tanto una razón de lógica como también los propios intereses de la persona. En el sentido apuntado. que expresa y categóricamente establecido el principio gen eral en virtud del cual el juicio de insania solo puede ser instado a petición de parte legitimada pero nunca de oficio. El fundamento de este requisito contenida en el art. en razón de su edad es un menor impúber. lo que debe hacer es dar intervención al Ministerio de Menores para que éste asumiendo la condición de parte. sino principalmente. importarían discontinuidad y. psicosis parafrenetica. El aspecto reseñado puede surgir de los dictámenes médicos.515. deberá declararse la incapacidad. La habitualidad exige que la insanidad mental constituya el estado ordinario de salud del enfermo y no un estado accidental. aun cuando la norma legal señala que debe ser calificada en su respectivo carácter y si es total o parcial. Acerca de los grados de esa ineptitud. Podría aquella experimentar atenuaciones o aun remisiones que. En efecto.La actualidad.. en cuanto dispone que: “la declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. Requisitos Formales: a. es indudable que la enfermedad no sería habitual ya que revestiría este carácter solo en el futuro. pues la enfermedad mental subsiste como tal. si la prueba rendida se desprende que existe la enfermedad mental. sin embargo la enfermedad seguir subsistiendo como tal. pero no podrá extenderse acerca de la capacidad. La declaración por demencia solo puede socilitarse con relación a las personas mayores de catorce años.La Ineptitud. Un estado de insania anterior y superado carece de toda virtualidad para lograr la interdicción. En lo demás el juez tendrá que valorar la incidencia. El pronunciamiento solo versara sobre esta cuestión. La sentencia hará o no lugar al pedido de incapacidad. 144 inciso 3. Inexistencia de declaración de oficio. sin solución de continuidad. tema este último que trataremos separadamente. 167 y concordantes del Código Civil. antes de declarar de oficio la insania. no impone su interdicción si razona perfectamente en cuanto a la administración de bienes y los medios de vida que son necesarios para un desenvolvimiento normal. el juez tiene discrecionalidad suficiente para valorarla.

En caso de insano al q se le designa curador d bienes. La internación de q puede ser objeto el insano (art. Situación Jurídica del Insano no interdicto La situación jurídica puede ser vista desde tres puntos d vista: 1) Capacidad del insano: el principio general q rige establece q es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial d interdicción. Pues donde hay discernimiento hay tbn responsabilidad.914). A propósito del requisito legal de la declaración judicial de la demencia como presupuesto para la interdicción del enfermo mental. Ello por otra parte. En cuanto a la patria potestad no estamos d acuerdo con q la insana sea causa de suspensión de la misma (Rivera). el nombramiento d este curador sería ineficiente para modificar la capacidad del denunciado. El insano conserva su capacidad gral aun dp del nombramiento del curador de bienes pero este hecho introduce una restricción importante en la capacidad con respecto a su patrimonio. Además de las normas de fondo referentes al juicio de insanía. en razón de la entidad de la prueba producida. en cambio. A los fines del cumplimiento de las exigencias del art. 400 y 475 del Código Civil). por lo q se induce q el representado queda impedido en las facultades q le competen al curador de bienes. sería este el motivo. desde la designación del mismo cesa la capacidad del denunciado para actuar (art 148). se comprenderá q la regla general d capacidad no goza la intangibilidad o estabilidad q ella tiene cuando se trata d una persona mentalmente sana. Fed. es una expresión más de la limitación a la cual puede ser sometido. tanto más se explica si se advierte que aquella solicitud no configura propiamente una demanda. si el insano tuviera comportamientos dañinos en contra de sus hijos. nuestro Código Civil. 141. Procedimiento mixto. en sus respectivas prov. dicha declaración no importa una declaración de oficio. en el primer caso se debe acreditar la existencia de un intervalo lúcido para probar responsabilidad. han dictado normas procesales q siguiendo la base contenida en el CC regulan el procedimiento de juicio de insanía. el Congreso Nac. pues debió establecer la interdicción provisional del denunciado a quien se aparta d la administración d sus bienes x el nombramiento d un curador d bienes. para la Cap. 140 y 142. El juicio de insanía. se suspenderían los juicios los términos de demanda. 152 bis) es desestimada por el juez quien. declarar la demencia de la persona denunciada. la consecuencia del debido ejercicio de la facultad de valorar que al juez le reconoce el criterio mixto adoptado por el Código Civil en el art. sino por el contrario. 900 estos actos no producen por si obligación alguna.. aGeneralidades: en esta materia encontramos q el CC contiene ciertas disposiciones de índole procesal. sino simplemente una denuncia que opera como presupuesto para que la jurisdicción se ejerza y determine el verdadero estado de salud mental del denunciado. que deberá tramitarse ante juez competente. 2) Responsabilidad: esta materia depende del discernimiento en el momento de obrar los insanos. mientras q en el 2do se deberá acreditar la existencia de demencia no declarada previamente y al momento de la ejecución del ilícito. En el orden procesal. Esto importa una suspensión parcial d la capacidad del denunciado como insano. pudiendo ser ello la declaración de demencia habida cuenta de que ésta tiene por finalidad la protección del insano y no el reconocimiento de derechos del denunciante. Para q tal nulidad pueda ser declarada. 3) Validez de actos jurídicos otorgados por insanos: los actos otorgados por el insano son válidos pero anulables y de nulidad relativa. Son actos involuntarios tanto los lícitos como los ilícitos obrados x un demente. y algunas legislaturas prov. 2º y 3º párrafo. Es inconcebible que el lelgislador pueda atribuir la valida realización de un acto a dos personas al mismo tiempo.Derecho Civil 1 Pero distinto es el caso cuando una solicitud de inhabilitación (art. el Código Civil contiene algunas disposiciones de carácter procesal que no por ello resultan lesivas del principio constitucional por el que las provincias conservan para sí la atribución de dictar los Códigos y leyes de procedimientos. 482. del Libro I. y ley 22. En efecto. Sección 1. la cuestión de la prueba varía según se ha declarado demente o no. decide. y a la inversa si no hay discernimiento queda excluida las responsabilidad. es necesario q se conjuguen dos recaudos: 1ro q la demencia existiera en el momento de la celebración y 2do q fuera notoria si se trata de hacerla valer frente a terceros de buena fe y el acto fuera a título oneroso. y tal como lo establece el art. Excepcionalmente puede haber responsabilidad del insano cuando este haya obrado en un intervalo lúcido. La sanción d la nulidad recae sobre los actos obrados x insanos x cuanto la finalidad de ella es la protección de la persona. lo q no significa un atentado contra las autonomías prov. exponiendo así una laguna el en CC. el insano es una persona capaz d gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido d su persona. 74 . permitiéndole un adecuado encuadramiento jurídico del caso. apercibimientos por reconocida rebeldía. a fin de resolver lo que mejor le correspondiere a sus intereses. establece la necesidad de un juicio de insania según resulta de los preceptos del citado Título X. Se presentan así situaciones particulares q demandan soluciones q se imponen al margen del principio legal y q se justifican porq la capacidad y la incapacidad d hecho coinciden en cuanto la 1º es reconocida y la 2º es impuesta en beneficio d la propia persona. Limitaciones: Tratándose d una persona enferma. es decir del domicilio del denunciado como presunto insano (argumento de los arts. estando vivo el insano.

468 y 469 han llevado a diversas interpretaciones por parte d la doctrina. Fundamento en el CC a. Al respecto. impide admitir el caso de los amigos. sin considerar si esta enfermedad tiene o no incidencia en la vida social. lejos de colisionar con la expresión procesal de los códigos locales.515 (art. b. el carácter taxativo. la que contempla tanto el caso de la separación personal de los cónyuges como el divorcio vincular. independientemente de su estado mental. Trátase de normas que se encuentran consustanciadas en grado tal con las disposiciones sustantivas que pasan a sí a cointegrar el sistema de estas últimas. si bien es facultad constitucional de las provincias legislar en materia de procedimientos. Borda y Orgaz. Por otra parte. el tratamiento que del proceso para la declaración de demencia hacen los códigos de procedimientos. El requisito de la solicitud de parte referido por el art. c.Inc. Orgaz la ineptitud del sujeto a causa de sus insana era p/ dirigir su conducta en gral.C. En suma.” De lo q observamos q requiere un elemnto psiquiatrico y un elemnto jurídico q explica el sentido de la incapacidad. Al respecto.criterio mixto: determina q la incapacidad del sujeto solo debe examinarse si existe alguna dolencia mental típica. b. 141 y 469 del CC. tanto la genuina necesidad de la interdicción a declarar. exige para poder dictar la sentencia de incapacidad. sin perjuicio de la referencia general de que puedan ser objeto algunas de las mismas.Criterio biológico-jurídico: es auspiciado por Salvat. Ahora bien. además no importa un orden de prelación entre los legitimados. Criterio para establecer la interdicción a. El texto obedece en su versión actual a la modificación introducida por la ley 23. cabe advertir que tales normas del Código Civil. impone. ello no le impide al Congreso sancionar normas de carácter procesal cuando las mismas están destinadas a permitir o a asegurar el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar. se ha querido con ello asegurar. como la tutela que merecen los diversos intereses de la persona afectada durante la tramitación del juicio de insania. sino la de preservar la intangibilidad de los principios que el Código Civil ha adoptado en una materia de tanta trascendencia como es la relativa a la Capacidad. 144 hace de las personas que pueden peticionar la declaración de demencia. 468 del CC. 1: Esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente. Ya q una enfermedad carente de incidencia social no le interesa al dcho. 142. la alteración de los sentimientos y la exacerbación de las pasiones que pueden haber provocado el deterioro de la 75 . a cada uno de ellos le asiste un derecho distinto que. Enumeración del artículo 144. a. Se apoya en los art. dejando al derecho procesal las que por su naturaleza le pertenecen. 54.2). se efectúe en un marco de mínima pero necesaria armonía que se corresponda con la uniformidad que se ha querido guardar al someter la regulación de las instituciones del derecho común a la exclusiva potestad legislativa del Congreso. la enumeración del mencionado artículo es taxativa toda vez que el texto legal no permite interpretar que la misma tenga un propósito meramente enunciativo. la Corte Suprema de la Nación tiene por doctrina sentada que. 141. por tal es independiente. se encuentra reglado por la enumeración que el art.Derecho Civil 1 En efecto analizadas en su espíritu. en el Derecho Civil limitar el estudio de tal juicio a las cuestiones que demandan la doctrina y la legislación civil. pero no es excluyente en tanto deben admitirse otros casos en los que la legitimación resulte de algún otro precepto legal. se sostiene en el decaimiento de los afectos.criterio en el CC: los art. 413 del C. el factor psiquiatrico para darle sustento y seguridad al pronunciamiento y el factor social q indica la finalidad de ese pronunciamiento. tales disposiciones no obedecen propiamente al propósito de operar con el carácter típicamente instrumental con que se comportan las normas procesales. en la medida en que su ejercicio es conferido en grado principal y no subsidiario respecto de quienes le preceden en la enumeración. han servido para señalar éstos ciertos principios rectores cuya observancia permite que la regulación formal de la materia por parte de aquellos. Biológico jurídico mixto tal como lo establece en el art 141: “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Por el contrario. q la enfermedad d la persona la hiciera incapaz p/ administrar sus bienes. Salvat concluyó q el CC requería q para la declaración de la demencia. La enumeración. los socios o los acreedores entre otros. La incapacidad debe decretarse respecto d quien sean ineptos para administrar sus bienes. Molinas afirmaba q el codificador opto por un criterio biológico.711: esta acepta el sist.Sistema económico social: es auspiciado por Spota y se soporta en el art. Así pues. Este derecho es también excluyente desde que es ejercido por un legitimado quedan impedidos los otros de hacer lo propio. La privación de la legitimación del divorcio o separado. mediante el respeto de garantías fundamentales.Criterio de la ley 17. pero el hecho de no ser excluyente permite aceptar la legitimación del tutor en virtud de lo dispuesto en el art.

368 del C. 3: Ministerio de Menores.C.El cuidado de los intereses de los connacionales como función consular. c. con lo que quedan comprendidos los cuñados (Llambías. a cuyo cargo será de la existencia de las mismas. . Leyes estas. La facultad de denunciar la incapacidad es propia de este Ministerio. recientemente se ha argumentado por Cifuentes. por su parte expresa que la declaración de incapacidad y el nombramiento de curador pueden pedirla el Ministerio de Menores y los parientes del incapaz. y podrían dar lugar a una petición de demencia que no tuviera otra finalidad que la de satisfacer bajos designios del cónyuge peticionante. Los proyectos de reforma al Código Civil la han suprimido. si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos”. 2. Otros consideran legitimados solos a los afines en primer grado debido a la obligación alimentaria (art. en cuanto establece que la capacidad e incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República será juzgadas por las leyes de sus respectivos domicilios. 203 del C. Rivas Molinas. 470. Se estima que este derecho corresponde a los ascendiente. solo tendrán lugar a solicitud de parte interesada. de carácter permanente. La mayor parte de la doctrina nacional ha afirmado que esta prerrogativa del cónsul del país al que pertenece un extranjero carece actualmente de justificación.. Este sería un medio de atender al enfermo y sus intereses. por lo que adquiere vinculo de parentesco no solo con sus padres adoptivos sino también con todos los parientes de estos. a su vez. debe recibir el tratamiento respecto de la familia adoptiva.Inc. pero tienen interés en la protección del enfermo puedan hacer llegar a la denuncia al Ministerio de Menores para que. b. Abelenda). 7. alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge. 144 inc. 59 del Código Civil también tiene a su cargo la representación promiscua de todos los incapaces. Este inciso también permite que quienes han sido excluidos de la enumeración taxativa del artículo. . es considerado hijos de sus padres adoptivos y hermanos de otros adoptados por sus padres (art.C. El ministerio no está obligado a solicitar la declaración. En cuanto a los parientes por afinidad existen diversos criterios. Es dable advertir que la invocación de esta causal de separación no exige la previa declaración de demencia. podrá o no denunciar la demencia. En cuanto al parentesco adoptivo. En consecuencia. inc. puesto que la adopción plena extingue él vinculo con ésta. Por lo tanto el cónyuge que haya iniciado juicio de separación. mandatarios y hasta los acreedores pueden poner en conocimiento de autoridad la existencia de la enfermedad. Por lo tanto. Finalmente. De esta manera. 329). d. según las circunstancias del caso.En la adopción plena. El art. Además el texto legal requiere la existencia de sentencia judicial de separación o divorcio. podrá denunciar la insania de cualquiera de sus parientes de sangre dentro los limites establecidos.Expresión de los privilegios antiguamente reconocidos a los ciudadanos de otros países. cuya aplicación según el art. cabe distinguir según se trate de adopción plena o simple. Algunos autores propician extender la legitimación hasta el segundo grado. alteraciones mentales graves.  Pero el adoptado no adquiere parentesco con el resto de la familia de sus padres adoptivos (art. 13. por tal motivo. El art. dado que a él le corresponde pedir el nombramiento de curador de incapaces que no lo tengan (art. Sin embargo estas críticas fueron refutadas. descendientes y a los parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado ya que gozan de vocación hereditaria (art. . y como tal es legitimado en los términos del art.C. 3585 y concordantes del C. 329). cabe señalar que entre los parientes legitimados no existe un orden de prelación para ejercer el derecho que se les reconoce y el ejercicio por uno de ellos impide a los parientes restantes hacer lo mismo. 142. 76 . Por lo tanto podrá denunciar la insania de estos sujetos. 4: El respectivo cónsul. En cambio el adoptado plenamente carecerá de legitimación respecto de los parientes de su familia de sangre. 2. (texto según ley 23. La posibilidad de que el cónsul del país al que pertenece un extranjero pueda denunciar su insania ha sido sostenida en diversas razones: . socios. destacándose de la necesidad y utilidad de que a todo estos efectos puede tener la intervención consular.).). Por otra parte. y en el mismo sentido se pronunció el I Congreso de Protección al Enfermo Mental. Tiscornia. a favor de esa legitimación en función de lo dispuesto por el art. no es obstáculo para la promoción de la acción que esté pendiente el juicio de divorcio o separación personal. La ley no establece prioridad ni limites en el grado de parentesco. . por su intermedio. no debemos olvidar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. el adoptado adquiere emplazamiento de hijo legitimo (art.Derecho Civil 1 relación matrimonial. 491).515) incluye entre las causales admitidas para solicitar la separación personal “.  Respecto de su familia adoptiva. Sin embargo.La promoción de la inmigración mediante el otorgamiento de garantías. por lo que no tendrá legitimación en los términos del art. 2: Los parientes del demente. podrá denunciar también la existencia de tales enfermedades en proceso especial.. 322). los amigos. se solicite la declaración de demencia.En la adopción simple caben algunas situaciones:  El adoptado conserva él vinculo parental con su familia de sangre. si el demente fuere extranjero.Inc.Inc. No obstante ello. 3565 a 3569.

En tales supuestos se pierde el derecho a la curatela (art. salvo que se probare que dicho proceso le ha impedido manifestar la intención de efectuar ese cambio. Si en cambio. La doctrina nacional ha discutido si el denunciante es o no parte en el proceso. pero. si ésta es dictada para beneficio del enfermo. Com. El magistrado actuante comunicará al ministerio de menores la situación para que este resuelva si hace o no suya la denuncia formulada. el domicilio que debe tenerse en cuenta es el que tiene establecido el presunto insano al tiempo de efectuarse la denuncia. 482 y el art.Tutor no pariente: Con fundamento en el art. recurrir y fiscalizar la actividad de otras personas que son indiscutiblemente tenidas como parte. Juez Competente. resulta ser tal el del domicilio del presunto incapaz. el que puede así solicitar la demencia de aquel en grado principal y no subsidiario respecto del Cónsul.C. tiene aquél igual legitimación y con el mismo carácter que la que le asiste al tutor de todo menor. sostienen que solo pueden poner en conocimiento del juez la existencia de un enfermo mental y las incomodidades que el mismo ocasiona. en ese caso.) y aun a la herencia (art. 5: Cualquier vecino del pueblo cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos. o el de su residencia. El propio insano: Pese a que el art. es consecuencia de la antigua concepción de que la función y fines de la institución se enderezan más específicamente a la protección de los bienes que de las personas. 14 por remisión del art. sino en representación del sordomudo. parte de la doctrina le atribuye al tutor no pariente del menor insano. en el plano de la capacidad. La solicitud de declaración de la incapacidad tradicionalmente se realizaba ante la necesidad de que el insano dispusiera de sus bienes y pudiera solicitarlos o recibirlos. En la doctrina procesalista. .C.Tutor y curador del sordomudo: Tratándose del tutor del menor sordomudo. La naturaleza opcional de la potestad de las personas enumeradas por el art. etc. con la solución dada en otros casos similares. Incluso la particular situación que tiene como insano. por ejemplo vender inmuebles.Derecho Civil 1 Por otra parte. Rivera se adhiere a este criterio en virtud de que el ejercicio de sus funciones coloca al tutor en una situación análoga a la del padre.914. legitimación suficiente para solicitar la declaración de su demencia. 147 son partes del proceso de insania. e. 378. 77 . 2 parte. c) Denunciante. aconsejaría que fuese este ultimo el único medio idóneo para tal petición. 413 que le impone al tutor de administrar los intereses al menor como un buen padre de familia.Inc. no parece dudosa la legitimación que le asiste al propio insano para solicitar la declaración de su demencia. inc. 3295 del C. 475 del C. 144 guarda silencio. En efecto. la declaración de demencia debe obedecer a pronunciamiento de un juez competente. alegar.) como comercial (art. El primero ejerce la función de representar al presunto insano durante el juicio hasta su terminación b) Denunciado. Las Partes. podrá también pedir la declaración de demencia de éste. Además esta legitimación guarda correspondencia. a. 144. tanto civil (art.). no parece exagerado permitirle que conceptualmente comparta ese carácter. cabe considerar los siguientes supuestos: . 131 del C. se tratare de curador de un sordomudo interdicto. constituyen otros argumentos expuestos en su favor. cuando a un sujeto se le reconocen las facultades de probar. 144 y la falta de conciencia respecto de la finalidad tuitiva de la institución han llevado a ocultar socialmente la existencia de enfermedades mentales y a dejar desprotegido a numerosas personas. Al respecto. C. sin discrepancias. volviendose este insano. la legitimación que deviene del art. aun cuando otro hubiera sido el que tenía al iniciarse el proceso de la enfermedad. Rivera comparte el criterio según la cual tal petición podría formularla tanto el propio denunciado por sí como por medio del Ministerio de Menores. a) Curador ad litem y Ministerio Pupilar. La facultad de pedir la declaración de demencia acordada por el art. 1 inc. Conforme al art. 12. como ocurre con la que le es reconocida al tutor para pedir la revocación de la emancipación del menor.). La denuncia de esta patología no es obligatoria en el Código Civil y solo existen sanciones cuando se tratan de casos extremos de abandono. Representantes legales: Respecto de ellos. Ello con razón si se tiene en cuenta que esa declaración también compromete derechos y atributos de su personalidad. 398.C. 144 para solicitar la intervención prevista por el art. nadie más autorizado que él para pretenderlo. La aparente amplitud literal de este apartado ha sido limitada por la interpretación de los autores. cabe advertir que los reparos a la legitimación que se le reconoce al cónsul con relación al insano extranjero pierden entidad en la medida en que se advierta que ella no es excluyente de la que con carácter general tiene el Ministerio de Menores. razón por la que en este caso la denuncia obedece al ejercicio de un derecho propio igual al de aquél. b. Finalmente. Según el artículo 140. d de la ley 22. Supuestos No Completados. El fundamento de su participación se encuentra en que la denuncia de insania no produce por sí sola la incapacidad del denunciado y éste podrá actuar en el pleito por sí o por medio de representante. no ya ejerciendo un derecho propio como en el caso del tutor.

144 inc 3º . Procesal Nac. Es presupuesto de razonabilidad q la interdicción es para beneficio del insano y su declaración solo se justifica cuando sea la única forma de contemplar los intereses de aquel. por lo cual la elección es privativa del juez. El carácter necesario se debe a q la validez del proceso depende d la participación del curador en él. so pena d nulidad. Constituye la vía idónea por la cual terceros no autorizados para solicitar la declaración..C.Derecho Civil 1 d) Acción popular: el denunciante de los términos del inc 5º del art 144 no es parte del juicio. ya q la voluntad del denunciado es sustituida x la del representante. q lo hacen conforme a instrucciones recibidas. -Funciones: el art 147 dispone defender al denunciado como insano. No obstante en la praxis judiciales. corresponde a sus padres o tutores la función de curadores provisorios (art. Pero un designado tampoco tiene participación en el juicio. e) Curador a los bienes: la designación de un curador a los bienes es una facultad del juez para el caso de q la demencia aparezca notoria e indudable (art. La legitimación del ministerio es principal y no subsidiaria de los otros legitimados q le preceden en la numeración legal de manera q pueden ejercerla cuando estaos últimos no lo hubieran hecho. f) Curador definitivo.C. Se lo designa una vez dictada la sentencia de interdicción. Su intervención es obligatoria en todas las actuaciones judiciales y su ausencia determina la nulidad del proceso. Este funcionario es remunerado y su situación esta prevista en el art 628 del C. 78 . -Designación y Duración: las cualidades del curador constituyen el fundamento d la potestad judicial y exigen un conocimiento del juez. Esta ultima función es reconocida por el art. Este curador es distinto al designado a los fines del proceso. 149 del C. hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. El ministerio no se encuentra obligado por el solo conocimiento de los hachos. en cambio el art 626 del CPN dispone q el curador ad-litem continua en sus funciones hasta q se designe la curatela definitiva o se desestime la demanda. Si el denunciado como demente. Por lo tanto los curadores de los bienes solo podrán ejercer actos de administración. Intervención del ministerio pupilar Además de la representación promiscua q le corresponde desempeñar de acuerdo a lo dispuesto en el art. El Código Civil no explica a quien se le debe nombrar curador ad litem. Este curador intervendrá en los juicios en que el presunto demente fuera demandado o deban promoverse para la defensa de sus intereses. de manera d q si las circunstancias del caso demuestren q los mismos se encuentran ya debidamente protegidos y atendidos. q afirma q el presunto insano q careciere d bienes o estos solo alcanzaren para su subsistencia. Curador Ad Bona O Provisorio De Bienes. ya q su función se remite a la administración de los bienes del insano. La gestión finaliza cuando se designa al curador definitivo o se desestima la denuncia. de mera custodia y conservación. el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador oficial d alienados. El curador debe procurar conocer las actividades del presunto demente y hacer presente al juzgado cualquier circunstancia q pueda poner en peligro la persona o bienes d aquél a fin d q se dispongan las medidas conservatorias correspondientes. la pretensión de tal declaración carecerá de virtualidad y el ministerio podrá abstenerse de pedirla Curador ad litem Presentada la solicitud de declaración ante el juez competente por parte legitima y acreditada su seriedad mediante certificado médico acompañado. según ley 23. 471 del C. Dicha incursión extra-procesal se justifica cuando ella evita la desnaturalización q d lo contrario sufriría la función defensiva q le compete. d lo q deriva q es totalmente posible su adhesión a la declaración d incapacidad. -Naturaleza: es una representación legal y necesaria. 488 del C. siendo necesario determinar el sentido y alcance d la defensa.. el juez mandará inmediatamente a recaudar los bienes del demente y lo entregará a un curador que los administrará hasta la designación del definitivo (art.264). Cuando la demencia aparezca notoria e indudable. 148). o bien se opusieran a ese ejercicio. como la exigir la declaración de demencia. El curador debe actuar teniendo como fin la protección del insano. pueden intentarlo a través del ministerio.C. La doctrina ha entendido mayoritariamente que las facultades y funciones de estos curadores se limitan a las prescritas por el art. razón por la cual solo se constituye en parte a los fines de la rehabilitación. pues se limita a efectuar la denuncia. a instar la declaración formulando la denuncia. Se le denomina Curador Ad Litem ya que su función se cumple exclusivamente en litigio (litis) y consiste en averiguar fundamentalmente cuál es el estado de salud mental del denunciado. como los necesarios al cobro de los créditos y el pago de las deudas. 147 del Código Civil designa un curador provisorio para que represente y defienda en el pleito al demandado como demente. le compete tb el patronato destinado al cuidado de la persona y sus bienes cuando ciertas circunstancias lo exigen. el magistrado en atención a lo dispuesto por el art. la designación de un curador de bienes es facultativa para el juez según se desprende del art. fuere menor adulto. se prefieren extraños al presunto insano para asegurar su imparcialidad. El art 147 establece q subsisten hasta q se dicte la sentencia definitiva. Cuando la demencia no es notoria. Esto explica q el curador obedezca a su propio criterio a diferencia d los representantes convencionales. 59 del CC. 148). por lo cual no puede ser considerado parte esencial.

Comprobación d la Demencia La prueba en juicio d insanía requiere tratar la clase d pruebas a producir y la valoración d q ella puede ser objeto para la decisión d la causa. 367. C. pudiendo las partes designar un consultor técnico. como la legislación civil vuelve a poner su acento en la faz patrimonial. 23264). requerir d los peritos explicaciones en razón d las omisiones o imprecisiones en q incurriere. según leyes 23. carácter e importancia: la necesidad d producir esta prueba resulta del propio texto legal cuando impone la verificación previa d la demencia (art 140) a través del examen d facultativos (art 142). para contar así con un cuadro suficientemente ilustrativo q contribuya a una mejor valoración d la pericia (resolución d la causa). en razón d constituir ese examen una prueba esencial. 152 del C. fecha aproximada en q la enfermedad se manifestó. o resolver hacer lugar a tal pedido declarando la incapacidad por demencia de la persona denunciada nombrándole un curador definitivo para que administre sus bienes y cuide su persona. el juez podrá declarar su inhabilitación en los términos del art. Prueba pericial médica a) Necesidad. el juez elegirá quien debe ejercer la curatela (art. el q conjuntamente con ellas y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas q se realicen y formular observaciones q consideren pertinentes (art 458 y 471 del CPN). pronóstico. 198. deberá ser calificada en su respectivo carácter. Si hubiere dos o más hijos. pero de la prueba rendida resulta inequívocamente que la persona puede dañarse a si misma o sus bienes. 372. del q no se puede prescindir. Curador Definitivo. La designación del curador definitivo ha de hacerse respetando lo dispuesto en el Código Civil que establece a quien corresponde la curatela legitima. necesidad d su internación. ascendientes o descendientes (art. le asiste este carácter xq técnicamente la pericia médica representa en los supuestos d insanía una prueba rigurosamente científica. El nombramiento d los mismos es d competencia exclusiva del juez. reformado por ley 23. En ella podrá rechazar la solicitud de declaración de demencia. impugnarlo. b) Los peritos: conforme al inc 3 del art 626 del CPN. para q informen sobre el estado actual d las facultades mentales d un presunto insano. 264. al presunto insano y al curador provisional (art 632 CPN). El orden establecido por la ley para la designación del curador es el siguiente: 1. los q podrán alegar sobre las conclusiones q extraen del informe producido. e) Negativa a someterse al examen: la regla gral en materia d pruebas periciales a realizarse sobre el cuerpo d las personas es q ellas no pueden efectuarse en contra d la voluntad del sujeto sin prejuicio d las presunciones q d su negativa pueden extraerse. Esta pericia no tiene por sí carácter excluyente d otros medios probatorios q puedan resultar necesarios para demostrar el grado d determinación q la enfermedad tiene en la conducta gral del enfermo. al extremo de encontrarse el insano aislado desde largo tiempo en el manicomio. 368. 476) 2. inclusive en el caso en q la enfermedad fuera notoria.C. cuya importancia radica en operar como garantía d la justicia y acierto d un pronunciamiento q proyectará sus efectos sobre la capacidad d las personas.515). Todas las normas citadas apuntan a la custodia de los bienes del denunciado pero no hay mención de la protección y cuidado de naturaleza personal que una enfermedad mental requiere. 376 bis del C. Pero en ciertas circunstancias excepcionales. d) Sustanciación: del informe d los facultativos deberá dársele traslado al denunciante. Iguales facultades tiene el asesor d menores. Los hijos mayores de edad son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz.515. 267. Pese al silencio de la ley esta labor también correspondería al curador provisorio.Derecho Civil 1 Se advierte en este punto. puede incluso 79 . Los códigos d procedimiento requieren q el informe se pronuncie sobre otras cuestiones además d las previstas x la norma d fondo. D la conjunción d los arts 140 a 142 resulta q este juicio exige la producción d una pericia médica que es indispensable y común a todo proceso d insanía. x constituir esta relación d causalidad el presupuesto jurídico para la declaración d la demencia. El marido es el curador legitimo y necesario de su mujer declarada incapaz y ésta es curadora de su marido (art. sin perjuicio del deber de asistencia que pesa sobre los cónyuges. El artículo 631 del CPN dispone q el dictamen deberá expedirse con la mayor precisión posible sobre los siguientes puntos: diagnóstico. por no haber sido llevada a su animo la convicción de la existencia de la enfermedad mental ni de sus consecuencias patrimoniales o personales..C. y si fuese manía. deberá decirse si es parcial o total” . corresponde designar d oficio en el nro d 3 médicos psiquiatras o legistas. 478 del C. c) Contenido: el art 143 del CC prescribe: “Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia. 477). por disminución de sus facultades. 266. Es importante señalar que si durante el proceso no se verifican las exigencias legales propias de la declaración de demencia. El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o divorciados que no tengan hijos mayores de edad que no puedan desempeñar la curaduría (art. Concluido el proceso el juez dictará sentencia. régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.

En orden al carácter de la nulidad. como acto procesal. el mismo resulta obligatorio para el juez.  Couture y Podetti han calificado la sentencia como heterogénea y participando d los 2 caracteres d la sentencia. 1. no puede el juez en ese caso apartarse del mismo porq ello significaría desconocer aquella función. o sean recogidas absolutamente por el juez. aun cuando ellos se hubieren pronunciado sobre la posibilidad del denunciado p/ dirigir su persona y administrar su asuntos.  Algunos autores consideran q se trata d una sentencia constitutiva en tanto no declara una situación preexistente. atento a los términos del art. en base a este criterio se han dictaminado varias sentencias. a cuya apreciación crítica se halla sometido tal como ocurre con cualquier otra prueba. Los actos posteriores a la interdicción son nulos en razón de que el vicio que los afecta aparece manifiesto. en cuanto luego d la constatación d los hechos. c. constituye siempre la base de la sentencia en esta clase de juicios. La posibilidad de abuso del juez es inexistente en el orden nacional. debe elevar el proceso a la cámara de apelaciones (art. lo 2º. 80 . En cambio desde el punto d vista jurídico el dictamen d los médicos no es obligatorio para el juez. Desde el punto d vista psiquiátrico. y q la distancia del juez podía estar fundada en razones muy serias y fundamentadas. la misma es relativa en tanto ella está dispuesta en beneficio del propio incapaz y es susceptible.Criterio de Orgaz: distingue el valor del dictamen según sea la consideración médica po jurídica q d el se haga. la doctrina ha puesto de manifiesto su preocupación al respecto a través d ña exposición de diferentes criterios interpretativos del valor de q aquella tine y la actitud del juzgador ante el dictamen respectivo: a. declarativas y constitutivas. sostiene el examen medica es algo q asevera q el denunciado está sano. más aun si los dictamines de los peritos fueran concordantes y categóricos. la sentencia como acto procesal: 1. Nulidad de los actos. A ello se agrega q las funciones judiciales son transferidas a los peritos. con el objeto no solo d ilustrar el criterio del juez sino tbn construir una prueba para el ppio denunciado. aplicable al caso. 633 del CPN).Criterio q niega efectos vinculantes para el juez: Un primer criterio (Salvat. habiéndose desarrollado distintos criterios.Llambías pensando q la fusión de la pericia medica es servir como garantía de justicia y acierto de una decisión q proyectara sus efectos sobre la capacidad de la persona. 1º en cuanto constata en el caso concreto la presencia d presupuestos configurativos d la demencia. el juez tendrá q persuadirse por otras pruebas persuadirse de la opinión contraria para decidir la causa en ese sentido. La Declaración Judicial La sentencia dictada en juicio x declaración d demencia. otros boga por la libre apreciación de la prueba. Borda Aráuz Castex) afirma q en razón d no tener recepción en nuestro Dcho el sistema de las pruebas legales. si el dictamen resulta por la enfermedad de aquél. exige considerarla. el juez no podría invocar otra prueba p/ desvirtuar el informe médico ni desecharlo mediante una consideración crítica por carecer de los conocimientos indispensables. pues aun cuando la sentencia no fuera apelada. declara la interdicción del sujeto. d manera q la sana crítica aconseja admitir sus conclusiones cuando se tarta de pericias imparciales apoyada sobre sólidos ppios y no se puede oponer fundadas razones de orden científico o legal. Pese a ello se reconoce q se rtrata de una prueba de relevante importancia.Derecho Civil 1 actuarse compulsivamente como sucede con la internación a q es sometido el denunciado x insanía cuando no es posible acompañar los certificados (art 625 CPN) Valoración y Eficacia d la Pericia En cuanto cosntotuye el aspecto capital de la pericia. carácter: la doctrina disiente acerca d si se trata d una sentencia declarativa o constitutiva. el dictamen pericial carece de valor vinculante para el juez. ya q su producción obedece al mandato d la ley q lo impone como requisito esencial d la declaración. por tanto de confirmación. aduciendo q su valor de garantía se cumple por su producción y no porq sus conclusiones guarden un dterminad sentido. x una parte. 4031 del Código Civil. desde q establece la incapacidad del denunciado dps d haber probado en el proceso el hecho q x imperio d la ley genera esa incapacidad. Por ser el único medio d prueba dispuesto pro la ley p/ la comprobación del presupuesto patológico d la interdicción. opera al cabo de los dos años corridos desde la fecha de la celebración del acto. y por otra en cuanto a las consecuencias del derecho sustancial y formal q ella produce. conforme ya se ha anticipado. sino q modifica la capacidad del denunciado como demente (Busso)  Buteler sostiene q la sentencia cumple solo una función declarativa. reuniendo el informe las condiciones necesarias y no presentando divergencias. que salvo casos excepcionales. b. La prescripción.

pero d la prueba resultare inequívocamente q d el ejercicio d la plena capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio d quien sin haber sido hallado demente presenta disminución d sus facultades. 3ro. 1. mas no en juicio criminal. para los efectos declarados en este Código. a los efectos d determinar la responsabilidad q ellos pueden causar al enfermo. general la responsabilidad d este último. ascendientes y descendientes. d manera q la sentencia d interdicción viene a incidir retroactivamente. Durante Y Después Del Proceso / Efectos Jurídicos d la Declaración d Demencia. desaparece la legitimación del denunciante y cesan en sus funciones los curadores ad litem y a los bienes. los actos q el mismo otorgue. 2do. 3. Tratándose d los actos anteriores a la declaración. el juez podrá declarado inhabilitado en la forma y con el alcance previsto en el art 152 bis del CC”.El juicio d insanía y la sentencia d inhabilitación: el juicio d insanía puede concluir x sentencia q declare no ya la demencia sino la inhabilitación del denunciado con arreglo del art 152 bis: Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración. resultando nulo. c. Es decir. en tanto determina la condición jurídica d incapaz absoluto de hecho del demente. no generan responsabilidad d su autor. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones. q no sean anulados. efecto d la sentencia civil en juicio penal: a raíz d la distinción entre capacidad y discernimiento. si la causa d ésta existía públicamente en la época en q ellos fueron celebrados. aunq este al sólo efecto d promover su rehabilitación (art 635 CPN) La Situación Jurídica Del Demente En Cuanto A La Capacidad: Antes. Cuando se trata d obligaciones intuito personae. Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. dado q el carácter personalísimo d ellas exige la intervención misma del obligado. b. el art 151 dispone q: La sentencia sobre demencia y su cesación. y anulables los actos anteriores a tal declaración. En efecto el art 633 del CPN dispone: “si no se verificase la incapacidad. la responsabilidad y el valor d sus actos. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. El principio general que rige a este respecto es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial de interdicción el insano es una persona capaz de gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido de su persona. 81 . o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado. efecto d una sentencia penal en un juicio civil: la independencia q en la materia existe entre uno y otro fuero. explica tbn lo establecido x el art 152: Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil. el ministerio pupilar y el demente. debiendo destacarse en cuanto a los posteriores q inclusive cuando mediare el discernimiento x haber sido obrados durante el intervalo lúcido. sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge. d derecho sustancial. d ahí en más.Sentencia q declara la insanía: la sentencia q declare insano al denunciado produce efectos sustanciales y formales. es necesario distinguir los distintos tipos d obligaciones resultantes: los q pueden ser satisfechos a través del representante legal del demente. O bien. pues la ley los tiene x inválidos. y a partir d entonces sólo se revisten la calidad d partes el curador definitivo. q declarada una persona como demente. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. d derecho formal. ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. Lo cual se comprende porque la capacidad es un asunto que maneja la ley y que en este caso lo hace a través de un procedimiento de incapacitación que no ha sido cumplido. cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio.Derecho Civil 1 2. en cuanto una vez firme la sentencia. para los efectos de que se trata en los Artículo s precedentes. esta podría tener responsabilidad penal si se probare q el delito cometido ha obedecido a un obrar inteligente como consecuencia d hallarse en un intervalo lúcido. salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. cuya posterior demencia le exime d responsabilidad. cuyo grado d incidencia en la responsabilidad del interdicto varía según q sus actos fueren lícitos o ilícitos. en cuyo caso podría ser penalmente irresponsable. 2. La falta d esa aptitud como consecuencia d la enfermedad mental constituye el presupuesto d la incapacidad. Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Es necesario analizar la situación jurídica del demente no declarado judicialmente en el plano de la capacidad. a) lícitos: cabe distinguir entre los actos anteriores y posteriores a la interdicción. La Responsabilidad: la falta d discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta determina la responsabilidad del sujeto agente del acto. podría haber actuado la persona ilícitamente en virtud d una pérdida ocasional del discernimiento. La Capacidad.

e. en cuanto dispone: “Si la sentencia que concluya el juicio. La ley 17. Adviértase entonces que la sentencia viene por esta razón a proyectar su influencia recíprocamente. Ello por cuanto la comprobación que se ha hecho de la enfermedad al declarar la demencia. gozan de la validez que quedará corroborada por la sentencia en caso de que esta rechace la petición de interdicción. para anular el acto es preciso acreditar que el cocontratante no era de buena fe por ser conocedor de la enfermedad del otro.Aplicación. estarán viciados de nulidad los que el presunto insano otorgare por sí salvo que la sentencia desestimare la denuncia.711 agregó al texto antes trascripto. d. resultando pues d aplicación al caso cuanto. se recordará. en cuyo caso. b. 472 hace referencia solo a los actos de administración porque es esta la clase de actos que incumbe a la curatela. baste solo probar que la enfermedad existía públicamente en la época en que el acto se celebró. deben resolverse a favor de la validez del acto. o expuestos a impugnación con arreglo a lo prescripto por el art. a.posterior a la celebración del acto justifica que. “la nulidad no puede hacerse valer. A propósito de la sustanciación del juicio de insania y conforme al art.Terceros de buena fe y a título oneroso. El supuesto tiene consideración legal en el art. El caso esta referido a los actos de quien con posterioridad a su celebración. Por ello esta clase de actos solo pueden ser practicados por ese representante legal. 473. De no haber curador ad bona. debe suministrarla el representante legal del demente que pretende la anulación del negocio jurídico otorgado antes de la sentencia de interdicción. declarase incapaz al demandado. es declarado demente y el juzgamiento del valor de esos actos acontece luego de dicha interdicción. serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare”. puede decirse que crea una suerte de periodo de sospecha. En el caso de que no se pruebe la notoriedad de la demencia.Texto implicado. De ahí que se justifique. Cuestión discutida es la relativa a si la excepción dispuesta por la segunda parte del art. b. si la demencia es declarada. 1041). 473.Actos a los que los comprende. El art. aquella suspensión queda levantada retroactivamente y resultan válidos dichos actos. Ello no queda satisfecho con la declaración que el juez declaró la demencia. Las dudas que pudiere arrojar la producción de la prueba. 473. es aplicable o no a los actos del demente interdicto. pero en el que no varía la regla de que los actos anteriores a la interdicción son en principio válidos y la carga de la prueba de los recaudos nulificantes recaen sobre el curador del demente. pues tal manifestación tiene efecto de cosa juzgada en los procesos de nulidad de los actos obrados por el demente antes de la interdicción. pero ello no obsta para considerar comprendidos por él a cualquier clase de actos jurídicos. Valor d los actos del demente: 1. existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados”. haya hecho acerca de la época en que pudo haber aparecido la enfermedad mental. El supuesto tiene expresa regulación a través del art. Actos Contemporáneos Al Juicio. el denunciado conserva toda su capacidad jurídico. Actos Anteriores Al Juicio. referido. y en consecuencia. La prueba de la existencia de la enfermedad mental a la época del otorgamiento del acto. confirma la sospecha de la invalidez del acto celebrado en la época en que la enfermedad era pública. de manera que “Son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria” (art. debe probarse la falta de discernimiento al momento mismo de la realización del acto que se cuestiona.Textos implicados.Supuestos de la demencia no notoria. Actos Posteriores Al Juicio. haya habido o no sentencia de incapacidad. puede ocurrir que haya lugar o no a la designación de un curador de bienes. en este caso un menor rigor probatorio en cuanto se trata de actos otorgados por un simple insano. para restarle validez. pues prevalece la presunción de capacidad de la que el sujeto gozaba de otorgar el negocio cuestionado. cuando prescribe que: “Los (actos) anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados. En el supuesto de que hubiere mediado la designación del curador. los actos por el realizados durante la tramitación del juicio.Derecho Civil 1 b) Actos lícitos: cabe recordar q la responsabilidad depende exclusivamente del discernimiento. la prevención por la que no siendo notoria la demencia. 82 . 148. dentro de cuya regulación legal se encuentra incluido el art.Planteamiento del caso. La declaración de demencia . 2. validez de los actos otorgados con cocontratantes de buena fe y a título oneroso no siendo notoria la demencia. d manera q aquella tendrá o no lugar en la medida en q el acto haya sido ejecutado con o sin discernimiento. como precisamente es el caso de los dementes. en materia d responsabilidad x esta clase d actos. c. ya se ha dicho para el supuesto del simple insano. o que se trate de un acto a título gratuito. y en consecuencia. a. en cuyo caso. a lo sumo. la capacidad del denunciado sufre una suspensión parcial y condicional en orden a los actos jurídicos patrimoniales. así como su notoriedad. 472. si la causa de la interdicción declarada por el juez.Prueba. 1040 que establece: “El acto jurídico para ser válido. contra contratantes de buena fe y a título oneroso”. La solución legal guarda relación con el principio establecido por el art. 3. debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de derecho”. c.

151 del Código Civil: “las sentencia sobre demencia y su cesación. la nulidad no puede hacerse valer haya habido o no sentencia de incapacidad. toda constatación del juez penal sobre la demencia o no del acusado. En síntesis. sobre la sentencia civil resarcitoria (pues atañe a las circunstancias del “hecho principal”. no impide la condena penal. Penal). cualquier sentencia en juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado” (art. q solo persigue la finalidad d publicidad para terceros. En el caso inverso tampoco existe influencia: si el juez penal declara condenando que no existe inimputabilidad por demencia el juez civil puede igualmente declarar al sujeto demente interdicto. crea una presunción de conocimiento por parte de terceros del estado de demencia. Cosa juzgada Como una mera aplicación del principio de ausencia de valor de la sentencia civil sobre la criminal. Mientras el demente no haya sido declarado tal en juicio conserva. podrá ser igualmente absuelto. Ello no significa. no ocurriendo lo propio con su buena fe porque esta se presume. Así Borda sostiene. el Código ha fijado con precisión las condiciones que deben llenarse para poder impugnar sus actos. De modo que la sentencia civil que declara interdicto al demente. La palabra públicamente contenida en el texto legal no significa que sea indispensable el público conocimiento. en principio. y por lo tanto están sujetos a impugnación. dispone el art. b) Actos entre vivos atacados de nulidad después de la muerte del demente. por ejemplo. 473. solo hacen cosa juzgada en el juicio civil. Así sostiene que. hubiere declaración de la demencia. en consecuencia. en opinión de Mosset Iturraspe. aquellos no pueden reputarse voluntarios. para los efectos que se trata en los artículos precedentes. Tampoco la absolución por causa de demencia impide la condena de reparación civil aunque unicamente procedería. no mediando sentencia de interdicción del acto del insano se reputa válido y. por razones de equidad o enriquecimiento sin causa (art. Esto es. Publicidad En la Capital Federal. al momento de ejecutar el delito. . es el cocontratante quien deberá probar la falta de notoriedad de la enfermedad y el carácter oneroso del acto. pues comprobada la demencia a pedido de parte interesada.Derecho Civil 1 . Por otra parte. Si en cambio.Al respecto. se agrega. la situación del interdicto y del no interdicto. 140). 152. 1 del C. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones”. En cambio dicha constatación sobre la falta de demencia efectuada por el juez penal. Dispone el art. más no en juicio criminal. 473 dispone que los actos anteriores a la declaración de demencia podrán ser anulados si la causa de interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que ellos fueron efectuados. 1 parte del Código Civil). una corriente de opinión (Borda. 152 del Código. formalidad no prevista en el CC. 900 del Código Civil). la inscripción de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. basta que sea notoria para la persona que pretende hacer valer el acto. inc. a) Actos entre vivos atacados de nulidad en vida del demente. peor el recobro d la capacidad del inhabilitado no depende d la inscripción d la sentencia. la sentencia d inhabilitación se inscribe en el registro d incapaces creado x una acordada d la cámara civil. siendo igualmente indiferente a los efectos del sentido la sentencia penal. de lo contrario se estaría desvirtuando el propósito de protección jurídica que la ley persigue a favor del demente mediante la declaración de su interdicción civil. en su segunda parte. que la sentencia penal que “hubiese condenado al acusado como si no fuese demente” tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil (de declaración de demencia). Y a la inversa. para los efectos declarados en este Código. Rivera) entiende que dicha excepción alcanza también a los actos posteriores a la interdicción. Como prima facie una persona no declarada demente debe reputarse sana. si el sujeto tenía discernimiento. sin embargo que sus actos sean válidos. También carece de relevancia sobre lo civil. su plena capacidad civil (art. el sujeto respecto de la cual se rechazó la interdicción por demencia en lo civil. El art. Situación Jurídica Del Demente No Sujeto A Curatela. aun cuando ello puede ser desvirtuado por los interesados en la nulidad. 83 . que les impide invocar la buena fe necesaria para que tenga lugar el amparo de la mentada excepción que consagra la segunda parte del art. el legitimado para entablar la acción es quien deberá probar la notoriedad de la enfermedad o el conocimiento de ésta por el tercero o el carácter gratuito del acto. si al realizar el acto carecía de discernimiento (art. sí hace cosa juzgada.Otra corriente sostiene que la excepción del art. 907. impidiendo que se rechace la demanda con fundamento en una falta de discernimiento en los términos del art. a raíz de la publicidad que ella genera. la interpretación del texto legal en cuanto prescribe que. en el caso referido. ello no impide que se rechace el pedido de interdicción en sede civil: “Tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil. 473 no es aplicable a los actos del interdicto. Código Civil). destacando las diferencias con que la inoponibilidad de la acción de nulidad opera en uno u otro caso. Llambías. si lo absuelve por causa de demencia. la condena o absolución dependen del estado mental al tiempo de la acción y no de la declaración de demencia en lo civil. por transitar un intervalo lúcido. 34.

La internación por insanidad mental. El primer derecho del enfermo que debe internarse. Basta probar que el testador no se hallaba en completa razón al tiempo de hacer disposiciones. ventajas injustificadas y excesivas para la otra parte. No importa que la enfermedad haya sido pública o notoria: aun en este caso no podrá intentarse la acción de nulidad por los herederos. siendo función principal del Estado garantizar este derecho como expresión del deber que tiene de promover el bienestar general. No existen razones para mantener la validez del acto a favor de quien procedió de mala fe (art. que gobiernan su internación. como por ejemplo. si contuviera cláusulas absurdas. 2. en este último caso. tanto más si el acto en si parece razonable. que se realice en condiciones dignas y que cese cuando su necesidad haya sido superada. además que demuestre que el fallecido estaba demente cuando celebró el acto. que es una ley sancionada por el Congreso Nacional actuando como legislatura local para la Capital Federal. Cárdenas se ha encargado de sistematizar los “derechos del internado”. En consecuencia la salud. O quien contrató con el enfermo conocía la existencia de la causa de incapacidad. no basta con probar la iniciación de la insania para que proceda la acción de nulidad. en sus resultados a la clásica internación.914. pues en caso de duda la ley presume que toda persona está en su sano juicio (art. para que la nulidad prospere (art. como derecho primordial del hombre. La tendencia normativas actuales apuntan a reglamentar estas situaciones. a fin de evitar excesos y asegurar la eficacia de las medidas adoptadas. porque ella crea una nueva presunción que autoriza a considerar con mayor latitud la prueba. la que ha de ser el último recursos a aplicar 84 . más allá de las preocupaciones de la ciencia médica o de las regulaciones legales. salvo las dos hipótesis mencionadas. 474). refiriendo como tales: . cuando no por obra de los mezquinos intereses y sentimientos de terceros actúan merced a ella. cómo. de manera que el enfermo que la necesita pueda tenerla en condiciones de tales que propicien su recuperación. La internación de estos enfermos sin embargo. es preciso.El derecho a la internación. Respecto de los actos de última voluntad. Pero si el acto mismo está revelando la perturbación mental. por su condición de enfermo y de incapaz el demente es considerado y tratado como un marginado social. afecta la libertad personal por lo que la protección de este derecho personalismo exige que se tomen especiales recaudos para su custodia. redacción incoherente.). c) Nulidad de las disposiciones de última voluntad. Las personas pueden padecer perturbaciones mentales de diversos orígenes que requieran su internación en establecimientos especiales. que muchas veces son de prueba dificil. la realidad de los hechos demuestra desde antiguo. que en algunos casos puede parecer excesiva. 474. Consideraciones Generales. con creces. por consiguiente. Es así como. la permuta de una valiosa colección de cuadros por una bicicleta. la ley es menos severa. o al menos eviten el agravamiento de su estado. Ahora bien. se ha dicho. última párrafo. Que el acto impugnado se haya celebrado después de iniciado el juicio de insanía (art. Esta severidad de la ley. tiene razón de ser en la necesidad de evitar pleitos promovidos por los herederos para impugnar los contratos celebrados entre el causante y terceros. También procede cuando la demanda de insania ya se haya intentado. 482 del CC Interacción Del Demente Interdicto.C. ap. es poder hacerlo. El ingreso y egreso de establecimientos de salud mental se encuentra reglamentado por la ley 22. C.sanitarias. por ejemplo. la que regula la internación en establecimientos de salud mental. No es necesario. la prueba debe ser concluyente y no dejar duda alguna en el ánimo del juez. las más de las veces con desprecio por su condición y despreocupación por su realidad. siendo punto de partida para ello la determinación de cuáles son los derechos fundamentales que como internado le asisten y deben serle respetados. que la demencia surja del mismo testamento o que se hubiera iniciado el correspondiente juicio de insania. compromete gravemente a la persona tanto en su propia individualidad como en el orden familiar. 1) El agregado del art. Es claro. Que la demencia resulte del acto mismo. Sus derechos e intereses de toda índole. 3616). a través de un adecuado tratamiento legal de la internación enderezada a considerar principalmente al propio enfermo. reclama que se garantice tal procedimiento terapéutico. atento a los nuevos sistemas y medios terapéuticos permiten sustituir. 3616. como en el caso de que se impugnen actos entre vivos.Derecho Civil 1 Pero si la acción de nulidad se inicia después de la muerte del presunto demente solo puede prosperar en caso de que ocurra una de estas circunstancias: 1. El derecho a una alternativa favorecedora de su libertad. corresponde la anulación. se encuentran expuestos al riesgo de ser menoscabado o desconocidos como consecuencias de las concepciones médico-sociales y administrativo. Es entonces función del Derecho tomar a su cargo esta ultima para superarla en el presente y evitarla en el futuro.

El derecho a la protección del patrimonio a través de la acción del Poder Judicial en subsidio de la imposibilidad que el enfermo tiene de poder hacerlo por sí. Otras Internaciones.. En efecto un importante sector de la doctrina nacional consideró que solo se refería a las internaciones preventivas. como medio para lograr en la medida de lo posible la recuperación de la salud mental. con relación a la celeridad y eficacia con que puedan lograrse a los fines preventivos o terapéuticos perseguidos. que ha de operar tan pronto como hayan cesado las causas que determinaron la internación. . esto es. 482 dispone que: “El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer.El derecho al trabajo. Contra esta tesis reaccionó Molinas.El derecho al egreso. Texto Legal. Esta tesis encuentra adecuado sustentado en la ultima parte del art. conforme a las particularidades del caso concreto. . como lo son entre otras de procurarle una mejor 85 . sin perjuicio de igual conocimiento que debe tener el juez que dispuso la internación. Así de la razonabilidad de la internación depende su legitimidad.. a la relativa a los dementes peligrosos que pudieran dañarse a sí mismo o a terceros. en cuanto constituye una atenuación a la restricción de la libertad personal del enfermo internado.El derecho al tratamiento.El derecho a la protección del Estado. Subsidiario: respecto de otros medios para cuya elección deberán ser valorados. complementado al anterior.El derecho a conocer el programa terapéutico que. 482. un mejor goce futuro de esa misma libertad. y el curador que las omitiera incurriría en el incumplimiento de sus funciones. El primer párrafo del art. Caracteres. Transitoria. Al respecto se ha afirmado con acierto que la internación debe ser el inicio de un proceso destinado al egreso. el ministerio público y el curador. . principalmente cuando él carece de representación por no haberse declarado su interdicción . 144. para quien también comprendía las internaciones terapéuticas afirmando que no efectuar esta internación constituiría un daño para el insano. y por ende. Rivera considera que es admisible la orden judicial de internación del insano no peligroso cuando lo exija su tratamiento. Para Rivera el impedir o entorpecer esta comunicación afectaría la legitimidad de la internación. o bien cuando han sido logrados los objetivos perseguidos con ella o estos pueden ser alcanzados por otros medios terapéuticos. dado que se debe recurrir en aquellos casos en que lo que se exija es una necesidad de defensa social o individual. permitirá al enfermo conocer el tratamiento al que ha de ser sometido. se dañe a sí mismo.Derecho Civil 1 desde que la experiencia ha demostrado los efectos contraproducentes que ella puede tener cuando es aplicada innecesariamente o por más que el debido. cuando sea posible y eficaz sustituir por otro sistema terapéutico.El derecho a la comunicación. Cabe considerar la cuestión relativa a la simple internación. y no su punto final. pero en alguna medida dejó subsistente la cuestión planteada con el viejo texto.. que sustituya la falta de poder económico y social de los enfermos y les garantizan el respeto de los derechos antes referidos. a las circunstancias de su internación mediante la información que con relación a ellas puede transmitir a los terceros. Ello no quiere decir. afirma éste. que se lesione su derecho a la libertad. 482. brindada por el poder judicial a través de sus magistrados y funcionarios competentes. pueden restarle justificación a la internación tornándola ilegitima. . El art. . La internación es: Excepcional: dado que compromete el derecho personalisimo a la libertad ambulatoria. de manera que las omisiones. El texto transcripto exige considerar los caracteres que en nuestro derecho tiene esta internación como así también los casos en que ella procede y los requisitos que la condicionen. pues no modificó el primer párrafo. pues lo que se persigue con el tratamiento y la internación es el mejoramiento de su salud. usando de ella. 484 dio lugar a interpretaciones diversas acerca de su alcance.711 agregó dos párrafos al art. Interacción Preventiva Y Terapéutica. que requiera asistencia en establecimiento adecuado”. entendiéndose por tal aquella que es pretendida por razones distintas a las estrictamente preventivas o terapéuticas. social y familiar que crea la demencia. optativamente con la internación. o bien. a otros. negligencias o retrasos en la prestación del mismo. disponer la internación de quien se encuentra afectada de enfermedades mentales aunque no justifique la declaración de demencia. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial”. a la rehabilitación y a la resocialización.711 en cuanto dispone que: “a pedido de las personas enumeradas en el art. . el juez podrá previa información sumaria. La ley 17. Puesto que debe cesar tan pronto desaparezcan las causas que la justifican. Es por eso que la internación es él ultimo recurso para el problema médico. agregada por la ley 17.

En efecto. Rivera interpreta que la dispuesta policialmente solo procederá con carácter subsidiario en caso de tal urgencia que. o gozar los integrantes mayor comodidad. usando su libertad.914. Naturalmente atendiendo a la legitimidad de ciertas internaciones terapéuticas y simples internaciones. En ambos casos la internación exige un dictamen previo del médico oficial. el pedido formulado a la autoridad del establecimiento deberá estar acompañado de un dictamen médico que identificando el posible internado. por lo que tendrá ese carácter cualquier médico de un establecimiento público sea nacional. habida cuenta que ella se justifica por si misma. El principio de solidaridad que le impone a los familiares él deber de prestarle habitación y debida atención al enfermo. La Internacion Por Autoridad Policial. en tanto dispone que es causa de separación personal (e indirectamente de divorcio vincular. 238) las alteraciones mentales graves de carácter permanente que provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común. Así el art. para evitar el riesgo del desquicio. a instancia del propio interesado o de su representante legal. tanto las razones. 1): Por orden Judicial. ocultar socialmente su existencia. 2. Ley 22. Tratándose de internación por orden judicial no se dispone requisitos específicos. Este tipo de internación procede tanto respecto de insanos declarados como los que no han sido. en razón del control natural del juez que la dispone. por le eminencia del riesgo es imposible por una parte de contar la previa intervención de aquel y por otra se impone la inmediatez de la intervención no dándose tales presupuestos. aun cuando en diferente grado. aun más del cónyuge enfermo con los hijos. por disposición policial. En el punto puede tenerse en cuenta el argumento que emana del art. ser potencial la posibilidad del daño así lo sugiere el presupuesto legal hipotético de temer que el demente.C.’ Si hubiere. 6). provincial o municipal. Dicha internación solo podrá ordenarse previo dictamen del médico oficial”. se dañe así mismo o dañe a otros. como a terceros o la afectación de la tranquilidad pública por parte del enfermo autoriza la actuación en grado originario y principal de la autoridad policial. sobre la 86 . esta a de ser de carácter muy excepcional y solo en caso de acreditarse suficientemente el hecho de convivencia del demente con el grupo de familia fuera la causa de una seria. de la entidad necesaria como para justificar la desatención de los derechos a la libertad y al arraigo familiar que le asisten al enfermo. ilegitima. Para que proceda la internación preventiva. a cuyo efecto se deriva la atención del enfermo a instituciones destinadas a ese fin. 482 un segundo párrafo en virtud de la cual: “las autoridades policiales podrán disponer la internación.. destacándose como regla común el examen médico inmediato a la internación y la pronta comunicación de esta al Ministerio Público y a los parientes del internado u otras personas que este indique (art. entendiéndose por tal (como refiere Cárdenas) el que goza de autoridad emanada del Estado. como regla general. respecto de los insanos no declarados la posibilidad de daños a si mismo. se impusiera la necesidad de excluirlo del seno familiar para hospededarlo en un establecimiento adecuado. 203. Al respecto. La ley 17. Chileno. grave e incorregible perturbación del orden familiar. A impedir este tipo de internaciones concurre el argumento de que Velez desecho la “notable incomodidad” a terceros. pudiendo. Internación requerida por el enfermo. la peligrosidad debe ser concreta y real. 466 del C. la que deberá dar intervención al juez.Derecho Civil 1 atención al enfermo. de urgencia y establece los requisitos exigidos por cada uno de ellos. Requisitos. constituye requisito indispensable la autorización judicial. fuente del art.711 agregó al art. a. 482. En alguna medida puede privar en esta internación la idea de prestar al enfermo un servicio de hospedaje que venga a sustituir la habitación del mismo con su grupo familiar. por ser alcohólicas crónicas o toxicómanos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. sino. En cambio. Por ultimo. la internación resultaría procedente si la presencia del demente fuera paulatinamente provocando una alteración tal en la armonía familiar. b. 482 del C. Rivera considera improcedente esta clase de internación en virtud de carecer. art. pudiendo el juez de la causa ordenar la internación. la internación policial resultaría improcedente y por lo tanto. art. dando inmediata cuenta al juez de las personas que por padecer enfermedades mentales. 3 parte in fine prescribe que la internación del enfermo deberá evitarse “si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos”. no es recaudo exigible que medie sentencia declarativa de demencia. indique él diagnostico o opinión fundada. como los propósitos de esta. desde que la internación compromete uno de los derechos fundamentales de la persona amparado por garantías constitucionales y ella será concedida cuando concurran los recaudos antes expresados. no solo entre los esposos. C. Por su parte la internación terapéutica deberá acreditar la necesidad del tratamiento que será prestado y finalmente demostrar que es el único y adecuado. Distintos casos previstos. La ley prevé los distintos casos de internación (art. con relación a los primeros. Si la internación obedeciere a la iniciativa del propio interesado o su representante legal. que como causal de internación contemplaba el art.

convertirse la internación voluntaria en judicial. o bien por que así lo demanda el resguardo de la salud de terceros o de la tranquilidad pública. la dirección debe notificar tal situación a aquel ministerio. Si la internación se prolongare por mas de 20 días.. 141. si no se probare que ésta fue involuntaria” b. persigue que el juez evite la intervención intempestiva de una internación voluntaria. 12) y establece además. explica Cárdenas. o el interesado haya registrado una internación anterior. Para evitar mediante ella que se encubra una internación prolongada. al ministerio público. a propósito de ello si fuera pertinente. La ley procura resguardar la libertad del internado no solo asegurando la justificación de la internación. 8).A la posibilidad de declarar la interdicción del sujeto enfermo. aquel a sido obrado con discernimiento 87 . c.A la aptitud del sujeto ara tratar actos jurídicos luego de la interdicción. 482 2 y 3 párrafo esa comunicación. art. 11) Finalmente la norma determina también cuales son los deberes de los asesores de menores e incapaces respecto de los internados objeto de su intervención (art. ya q los intervalos lucidos no le restituyen la capacidad q le ha sido retirada luego de la interdicción. 482 (art. cuando la continuidad de ella es necesaria en razón de la protección o asistencia de la salud del internado. ni los practicados en estado de embriaguez. Igual comunicación debe formularse. Si la internación fuere de urgencia (art. a su vez no podrán ser privados de las visitas de su representación legal o del defensor oficial previsto por el art. impone verificar las condiciones de alojamiento. No obstante tratarse de una enfermedad con ciclos periódicos de completa remisión.Derecho Civil 1 necesidad de la internación. si dentro del noveno día de ocurrida la internación no recibiere orden judicial que disponga mantenerla. En los casos del art. Dicha comunicación es impuesta a fin de que el asesor de menores e incapaces. 141: Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. 3). El problema de los intervalos lúcidos Consiste en lapso de remisión de la enfermedad mediante la cual el paciente recobra el completo dominio de sus facultades mentales. e. 4) el director del establecimiento procederá de igual manera que en el caso de internación por autoridad judicial. 1 y 2 o 483. párrafo 2 y 3 del Código Civil. Intervención policial. atento al ya prudencial lapso transcurrido. esto no impide tal declaración si verosímilmente el sujeto ha de recaer en la enfermedad b. Deberes Judiciales. encontrándose habilitada para disponer por su sola autoridad la externación.en cuanto a la validez de los actos de enfermos no interdictos. 1070 CC: “No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos. Internación de urgencia. Complementando las garantías que para el internado significan los requisitos antes expuestos. d. y de ese modo soslayar la prevención legal. 7 ley citada). se trate de actos entre vivos o de ultima voluntad. tomando conocimiento el hecho ejercite la legitimación que le compete para iniciar el juicio de insania o inhabilitación y/o. 10). aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio. Además. Al mismo propósito obedece la comunicación en el caso de reiterarse las internaciones por el menor tiempo al señalado. si en el sexto día de su transcurso no media notificación judicial ordenando mantener la internación.en cuanto a la responsabilidad del enfermeo mental interdicto o no interdicto (conforme al art. sino que además propicia el egreso al prescribir que los jueces dispondrán de oficio de todas las medidas apropiadas para que las internaciones se limiten al tiempo indispensable requerido por las necesidades terapéuticas y la seguridad del internado o de los terceros. en cualquier otro caso. En caso de que la intervención hubiese procedido por disposición de autoridad policial (art. pues como se ha visto por el art. con la salvedad de que aquel podrá disponer el cese de la misma tan pronto desaparezcan las causas que la motivaron. la comunicación tiene por fin avisar para que este. como del que se debe practicar una vez producida la internación. la dirección del establecimiento donde se ha practicado la internación debe comunicarla dentro de las 24 hs. Además. Admitida esta la autoridad practicara dentro de las 48 horas su propio dictamen médico y dentro de las 72 hs deberá comunicar la internación al Ministerio Público cuando el caso pudiere encuadrar en lo dispuesto por el art. cuidado personal y atención médica de los internados (art. el sistema de la ley permite la intervención judicial constante y que para ella sea efectiva dispone el impulso procesal de oficio (art. a cuyo efecto el director del establecimiento brindará la información pertinente (art. (Lo cual es posible determinar por medio de la historia clínica que se debe confeccionar a cada internado. acompañando copias tanto del dictamen médico oficial dispuesto previamente por la autoridad policial. sí la internación supera el lapso de 20 días. 9). pues cunato hicieren durante esos intervalos será plenamente eficaz por la sencilla razon de q la cuasa de invalidez de tales actos solo reside en la ausencia de discernimiento de la gente y por definición si el cato ha sido obrado durante un intervalo lucido. las responsabilidades que les incumben a los directores de los establecimientos asistenciales. se interese por el caso y adopte por las medidas que pudieran ser necesarias. quienes. Pero el intervalo lucido tiene importancia: a. 152 bis inc. El intervalo lucido carece de significación jurídica en cuanto: a.

resolverá la rehabilitación. Pero si este se opusiera q a la rehabilitación. discutiendo si corresponde designar a u curador ad litem. con audiencia del Ministerio de Menores” Por su parte el art. l curador y el ministerio de menores. Previa vista al ministerio público (si no este quien ha pedido la rehabilitación) se fija un plazo para la producción de la prueba. 150 sienta el ppio por el cual:” La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes. Además se agrega al propio interdicto por expresa disposición legal (art. convendría la designación de ad litem.635 del CPN).  Juez competente: conforme a lo dispuesto en el art. La sentencia debe inscribirse en el registro civil.la rehabilitación y sus presupuestos 1. de manera q siendo para el fundamento bastante de la interdicción la sola comprobación de la enfermedad mental. la doctrina reconocía legitimación quienes según el art. a raíz d la imposibilidad d expresar y comunicar su voluntad.textos comprometidos: el art. d aquél otro en el q sólo afecta el sistema comunicativo d una voluntad inteligente. 484 prescribe q: “Cesando las causas que hicieron necesaria la curatela. cesa también ésta por la declaración judicial que levante la interdicción.Recaudos: de los texto resulta q dos son los presupuestos q han de concurrir a los efectos de ala rehabilitación: . sostiene q la recuperación basta q lo sea en la medida necesaria para q la persona readquiera l Gob. Noción Entiéndese x sordomudo a la persona q por carecer del sentido auditivo no ha podido adquirir aptitud para hablar. La concausalidad q todo ello tiene con la debilidad mental y la falta d discernimiento. es el propio d los dementes. Los Sordomudos Concepto El CC regula a los sordomudos a quienes según el art 153 incapacita para los actos d la vida civil en la medida q fuesen tales q no puedan darse a entender x escrito.Derecho Civil 1 Cesación de incapacidad a. y después de la declaración judicial. En el 1º caso.711 . teniendo en consideración q con ello se persigue proteger a quien puede estar o quedar en desamparo. 144 la tienen para denunciar la insanía. con lo q cesara la incapacidad. desde q este no tiene estímulo externo q le permite generar ideas para transmitirlas y así cultivar la inteligencia. el tratamiento legal al q debe someterse el sujeto. Se deben considerar las sig. sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos. 88 . se lo tiene por tal al q declaro la interdicción. en cuyo caso tendría tb ese carácter. Fundamento d la Interdicción El estado d incomunicación producido x la sordomudez provoca el atrofiamiento del sistema intelectivo d quien la padece. 635 del CPN) y al curador definitivo en cuanto es su obligación principal cuidar q el incapaz recobre su capacidad (art. Sin embrago hoy con acierto la legitimación de los sujetos enumerados en el art. Cuestiones:  la legitimación activa: ante el silencio de la ley. no es susceptible de desistimiento ni perención de la instancia.la recuperación de la salud: un sector doctrinario interpreta q el restablecimiento de la salud mental ha de ser tan pleno q la menor dudosa justifica el mantenimiento de la interdicción. legistas o psiquiatras para q informen sobre el estado de salud del insano. 144 se limita a la denuncia de insania. 141 por la ley 17. Se designan tres peritos médicos. ya q la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación d inferioridad y consecuente desigualdad en q ellos se encuentren en relación a terceros en la vida d relación. 5 inc 8 del CPN. 484.  Procedimiento: la demanda de rehabilitación debe ser acompañada de certificados médicos q acrediten el restablecimiento del interdicto. ya q en este proceso la representaron y defensa del incapaz le corresponde el curador definitivo como defensa y representante de aquel.la declaración judicial: se llega a ella a través de la sustanciación de un juicio especial q se tramita con arreglo a los juicios y normas q gobiernan el proceso para la declaración de la demencia (art. con fundamento en el atr. ya q a cuyo efecto intervendrá mediante letrado. el interdicto.. Este criterio se compadece con el biológico.” 2. 481 del CC). Presupuestos Para La Declaracion Judicial De Incapacidad.  Las partes: en el juicio de rehabilitación revisten el carácter de partes. Otros.  Sentencia: acreditado el restablecimiento de la salud el juez. Una vez entablada la restitución de capacidad del sujeto. de sus conductas. Esta última circunstancia se impone distinguir el caso en q la sordomudez es consecuencia d enfermedades mentales q afectan el discernimiento. Rivera entiende como ppio general q no cabe dicha designación. Rivera esta de acuerdo con esta posición y lo q se corresponde con el criterio mixto q el legislador opto por la reforma del art. lo q explica la tendencia doctrinaria y legislativa d vincular el tratamiento d la sordomudez con el d la demencia. Exigencia d q no sepa darse a entender x escrito El CC prescribe la interdicción cuando se trata d un sordomudo iletrado.

En el primer caso el tratamiento legal al que debe someterse el sujeto es el propio de los dementes. debe procederse como respecto a los dementes. únicamente podrá iniciarse un nuevo juicio tendiente a la interdicción. se impone distinguir el caso en que la sordomudez es consecuencia de lesiones o enfermedades mentales que afectan el discernimiento. tiene incapacidad de hecho absoluta. pues ello no significaría que pudiera comprender el significado de lo que escribía y expresar con ello su pensamiento. la sentencia de interdicción del juez competente. y se los someta a curatela. para que se los tenga por incapaces de hecho absolutos. El fundamento de esta disposición legal. que no puedan oír ni hablar como normalmente pueden hacerlo los seres humanos a determinada edad. no de oficio y previa verificación en juicio de que el sordomudo no sabe o no puede darse a entender por escrito. 154 y concordantes. Código Civil. En consecuencia de acuerdo con este criterio. en modo alguno significa que sepa o pueda darse a entender por escrito. 154 del Código Civil. 155 luego de la reforma introducida por la ley 17. 469 y 3617 de nuestro Código Civil parecen indicar que se han tomado como expresiones sinónimas la de “darse a entender por escrito” y la de “saber leer y escribir”. sí sé expusien hechos ocurridos con posterioridad a la anterior sentencia de rechazo. es decir que debe tener el mismo tramite que el de insania. no intelectivo. en primer lugar. 156 advierte que: “Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes pueden pedir la de la declaración de los sordomudos”. es indispensable según los art. según resulta del citado art. 146 del Código Civil. y de que el sordomudo no pueda darse a entender por escrito. A propósito de esta última circunstancia. Régimen Legal. 4. debe procederse como con respecto a los dementes”. En este sentido el art. como lo entendieron algunos tribunales de justicia del país. Aunque los textos del art. Del análisis del texto resulta que la pericia deberá determinar. debe ser la posibilidad de una idónea expresión de voluntad por escrito.  Que se declare judicialmente la incapacidad por juez competente. que es similar al art. nuestro código exige la concurrencia de los siguientes requisitos:  Que se trate realmente de sordomudo.  Que no se haya rechazado una demanda anterior de interdicción fundada en los mismos hechos. se halla en la circunstancia de que no existe razón útil ni practica alguna para una interdicción. están sometidos al mismo régimen jurídico que los dementes. los médicos examinarán también si padecen enfermedades mentales que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes. 140. Conforme al art. Es decir. es decir escribir como simple acto material. debe observarse lo que queda dispuesto respecto de los dementes”. es decir su voluntad.  Que no sepa o no pueda darse a entender por escrito. Aunque es obvio. constatado ello. a raíz de la imposibilidad que tienen de expresarse y comunicar su voluntad. La prohibición legal del art. no obstaría para la interdicción de un sordomudo que tuviera aptitud para dibujar letras y hasta palabras. desde que no concurre en este caso el presupuesto de hecho que la fundamenta. 164. inc.  Que haya cumplido 14 años de edad. Procedimiento Judicial. cabe destacar que. si el afectado puede o no darse a entender por escrito.Derecho Civil 1 Para la interdicción de los sordomudos que le coloca en la categoría de incapaces de hecho absolutos. 5 del art. síquica o mental. establece: “el examen de facultativos verificara si pueden darse a entender por escrito.2 Código Civil. y cualquiera que sea la etiología de la deficiencia. 146 se apoya en el principio de la “autoridad de cosa juzgada” y tiende a evitar las molestias que significarían para una persona que se les sometiera continuamente a juicio de interdicción sin mediar nuevos hechos posteriores a la sentencia de rechazo del pedido en el juicio anterior. Según resulta del transcripto art. La Curatela. Dicha declaración judicial de incapacidad debe ser declarada por el juez competente. la moderna doctrina civilista. Remision. Siendo así. 154 que precepetua: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos.Prueba. 127). y después de la declaración oficial. y en tal caso se seguirá él tramite de incapacidad por demencia”. según resulta del art. Todo ello porque el mero hecho de que una persona humana escriba. personas de existencia visible propiamente dichas. 54. y que podrá emitirla únicamente a petición de parte.711. que debe ser del domicilio del denunciado. 153. al igual que en los casos de los dementes. habida cuenta que los menores de edad. 154: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos. comprendiendo el significado de lo que ha manifestado. pese a lo cual no procede la acción popular prevista en el inc. Es esta una exigencia del art. aplicable a los sordomudos. deben tomarse en el sentido de que carecen de la aptitud intelectiva de expresar su intimo querer. El art. 144. por ser impúberes (art. Para que la aptitud de escribir sea un obstáculo para la declaración de incapacidad de hecho de los sordomudos. 54 inc. Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo. . es decir a través de ese medio puede expresar su voluntad. de aquel otro en que solo afecta el sistema comunicativo de una voluntad inteligente. la existencia misma de la sordomudez y. a petición de parte legitima y previa verificación en juicio de la sordomudez. Si tal expresión no fuere 89 . El art. art. los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 145 relativa a los dementes. 157 del Código Civil preceptua: “La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se trate de sordomudos que hayan cumplidos 14 años”. ya sea física. ya que la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación de inferioridad y consecuente desigualdad en que ellos se encuentren con relación a los terceros para desempeñarse en la vida de relación.

debe pronunciar sentencia y puede hacerlo en dos sentidos:   Desestimando el pedido de interdicción. a menos que se invoquen nuevos hechos. Esta norma ha sido criticada y con razón. Alguna parte de la doctrina nacional considera que el sordomudo no puede gozar de intervalo lúcido. 239 CC. 152 bis. reformado por ley 23515). c) Matrimonio El art. desaparece toda posibilidad de discusión sobre el asunto.Derecho Civil 1 posible. del C. . La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma inequivoca por escrito o de otra manera”. Situación Jurídica Del Sordomudo Interdicto a) Principio General. 473 en su primera parte. La nulidad es relativa y podrá ser demandada en los terminos del art.. D donde con anterioridad a ese pronunciamiento el sordomudo es un sujeto capaz y sus actos son en principio válidos. 2 del C.C. Conforme al art 473. b) Responsabilidad x actos ilícitos: el discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta la causa d la responsabilidad del sujeto agente del acto. 9. aquella sanción 90 . por lo que la incapacidad para testar quedaría superada mientras el sujeto no fuera rehabilitado. A raíz de la incapacidad absoluta que lo afecta. a) Actos Juridicos. 3617 dispone: “No pueden testar los sordomudos que no sepan leer ni escribir”. 54 inc. Por el contrario. en el que promueve para la declaración de incapacidad de un sordomudo.711. 154). 4. la pericia deberá indagar si el denunciado como sordomudo padece alguna enfermedad mental que le reste la aptitud de gobernar su conducta. todo testamento de sordomudo interdicto sería nulo (Orgaz) Por su lado Borda considera que pueda mediar intervalo lúcido en dos situaciones: cuando ha recuperado la salud y luego vuelve a perderla por la misma u otra razón. con el dictado d la sentencia q lo declara. razón x la q conservando el sordomudo el atributo d la voluntad. Declarada la interdicción y designado curador definitivo. no siendolo el agregado que le hiciera la ley 17. si el sordomudo interdicto o no. Si de la pericia practicada podrá resultar que aun cuando el sordomudo pudiera expresar su voluntad por escrito. En esta hipotesis sostiene el autor citado sería válido el testamento del sordomudo interdicto. de donde.La sentencia judicial. 172. Respecto de los anteriores a la sentencia son de aplicación la solución prevista por el art.. d) Actos ilicitos El sordomudo judicialmente interdicto es incapaz. 2 del art. que es presupuesto para el matrimonio (art. que demuestren la concurrencia de los presupuestos legales para la interdicción. debiendo observarse en consecuencia. según texto reformado por la ley 23. el mismo resulta entonces ser responsable x sus actos ilícitos. El art. En estos supuestos el matrimonio siempre es anulable pero este se reputa válido mientrás no sea anulado (art. aun cuando de nulidad relativa. el juez. 472. previo examen y valoración de todos los elementos de convicción.   Declararlo incapaz de hecho absoluto por sordomudez. por no ser practicamente posible la falta de notoriedad de la afección. párrafo segundo. El curador del sordomudo extiende su representación a todos los actos d la vida civil. el sordomudo es un incapaz de hecho absoluto.515 se refiere a los llamados impedimentos dirimentes y expresa: “Son impedimentos para contraer matrimonio. con exclusión d los personalísimos. pero no carece de discernimiento. el sordomudo no sabía darse a entender x escrito. los actos celebrados con posterioridad a la declaración son nulos. en cuyo caso el juez debería resolver la inhabilitación del sordomudo.). posteriores a la sentencia. Una vez que el fallo pasa en autoridad de cosa juzgada.C. 220 inc. atento a lo prescripto por el art. Curatela El curador es nombrado en el momento en q la sentencia verifica la ineptitud del sujeto. y cuando habiendo recuperado el goce de sus facultades aun no ha sido rehabilitado. Con la sentencia el sordomudo deviene incapaz en los términos del art. en cuyo caso se seguirá él trámite del juicio por demencia. lo que se tiene dispuesto respecto de los dementes (art. Al igual que en el juicio de insania. 166 del Código Civil. c) Acto jurídico: en principio son válidos sin perjuicio d ser susceptibles d anulación si se probare q al tiempo del otorgamiento. b) Testamento. si la persona no sabe o no puede manifestar su voluntad. sabe dar a conocer su voluntad por cualquier medio aquel es válido. por lo que es responsable por los actos ilicitos que lo tenga como agente. el acto no tendrá eficacia por faltar el consentimiento pleno y libre de los contrayentes. acusara limitaciones que permitieran encuadrar su situación en el supuesto previsto por el inc. Situación jurídica del Sordomudo No Interdicto a) principios generales: la incapacidad q con carácter eventual prevé la norma (art 54 inc 4) recién se concreta para el caso particular d q se trate.

sin privar plenamente del raciocinio.711 que al incorporar el régimen de la inhabilitación pone fin a la situación quien padecía una disminución en sus facultades. postura que recién se modifica por la ley 17. se encuentra dividida entre los que consideran que el supuesto legal hace referencia solo a los sujetos que sufren una disminución de sus facultades psíquicas. la hipótesis abarca a los ancianos seniles y a los débiles o atrasados mentales. 152 bis. Análisis del art. según lo establece expresamente el art.711 En este sentido quedan comprendidas. Al igual que en los casos de ebriedad y toxicomanía. Supuestos Legales. que por no llegar a encuadrar en el supuesto de demencia legislado en el Código carecía de un auxilio legal que era toda luces indispensables. b. debido a disminuciones físicas. Concepto.Derecho Civil 1 procederá en la medida en q al momento d la celebración del acto exista la causa d interdicción x sordomudez (no saber darse a entender x escrito) d) Carácter d la nulidad: cabe consignar q los actos celebrados x el sordomudo no interdicto. 3ro. x aplicación de los principios grales q gobiernan la materia d las nulidades. produzcan en el individuo una situación d anormalidad. se requiere el padecimiento tenga carácter permanente y que además. Cesación d Incapacidad Para la rehabilitación de un sordomudo declarado incapaz absoluto en juicio debe procederse como en el caso análogo de los dementes declarados tales en juicio. Los Inhabilitados. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. y que se extiende al caso de los pródigos. La Inhabilitación Judicial. Sentido Estricto: Bustamente Alsina. Cabe destacar que el juicio de rehabilitación ha de practicarse un examen medico pericial a fin de determinar si la educación o curación del sordomudo le permite o no darse a entender por escrito. son actos anulables d nulidad relativa. Ghirardi señalan que. 2do. 152 bis Sujetos q pueden ser inhabilitados. En consecuencia el art. permitiendo la inhabilitación de individuos que. supuesto en el que el fin del instituto radica en el amparo del grupo familiar de aquellos. 1. en la noción de semialineación o disminución de sus facultades. y por tanto el mero abuso de bebidas alcohólicas o d drogas no es suficiente para q pueda ser declarada la inhabilitación . A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio…”. En efecto. La inhabilitación judicial es una institución que tiene por objeto la protección de personas que padecen determinadas deficiencias psíquicas. requieren d la protección d la ley para evitar q los perjudique su situación d inferioridad. así como q estos vicios tiene incidencia en la vida de relación del individuo. 158 del Código Civil. debido a trastornos q las aquejan. está basado sobre la existencia exclusiva d individuos capaces e incapaces d hecho.Análisis de los dos primeros supuestos: a. se hallaren en una situación de notoria inferioridad frente a los semejantes. todas aquellas situaciones psíquicas que. pero q d manera indudable. físicas o de conducta en tanto éstas puedan llevar a otorgar al sujeto actos perjudiciales para su patrimonio o su persona. 152 bis: “Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. se debe situar la cuestión al campo de las enfermedades o 91 . se encuentran en estados fronterizos q no ameritan la interdicción absoluta del enfermo mental. Esta protección legal llegó con la reforma 17. q estamos analizando requiere la prueba de habitualidad de consumo de alcohol o en el uso de estupefacientes. 1. Por ello. sin incluir a aquéllas personas q. La doctrina nacional al efectuar el examen del segundo inciso del art. imposibilitan para actuar normalmente en la vida de relación. exponiéndolo al otorgamiento de actos perjudiciales a su persona o a su patrimonio . A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. respecto al régimen d incapacidades. sea una entidad tal que haga presumible que el ejercicio de plena capacidad cause al individuo un daño en su persona o en su patrimonio.Los Disminuidos En Sus Facultades. Enumeración del art.Ebriedad y Toxicomanía: en estos casos la inhabilitación de las personas se halla supeditada a q el alcoholismo habitual o el uso de estupefacientes. y quienes estiman que la norma debe interpretarse en un sentido menos estricto. ya que el codificador efectuó una categórica distinción entre personas capaces e incapaces. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. Estados Intermedios o Fronterizos El CC. En el Código de Vélez no existía la inhabilitación judicial. siempre que la afección no sea de tal entidad que constituya lisa y llanamente locura. debido a la alusión concreta al concepto de demencia que efectúa el inciso en examen. en los arts 54 y 55 se enumeran los incapaces d hecho.

y se los sometía a su interdicción. podría pensarse que la dilapidación solo puede estar vinculada a los actos de disposición. De este modo. hubiera querido darle a la cuestión un sentido menos restrictivo. En la actualidad encontramos tres sistemas en las legislaciones:  Las que establecen una capacidad no restringida (Freitas. que es muy difícil destacar al pródigo del que no lo es. dándole a esta causal de inhabilitación carácter autónomo y requiriendo para que se configure. Consideró que no había alteración mental en las facultades intelectuales. Ello tiene importancia cuando se trata de la prueba de la prodigabilidad. sin padres ni hijos. a fin de evitar que se otorguen por si solo actos que puedan perjudicar a su familia. insensatos. puede hacer de su patrimonio lo que se le ocurra. pero en este aspecto. Holanda). La pérdida accidental de una parte del patrimonio. que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio. soltera. merced a la cual si bien los pródigos no son incapaces. la doctrina ha hecho hincapié en que la administración tiene importancia en tanto da cuenta de una tendencia a la dilapidación. En suma.. revela por lo menos la ineptitud para el manejo de sus bienes. los que son supuestos de disminución de sus facultades en sentido amplio. Ecuador. Uruguay. Nuestra doctrina para exigir la irracionalidad del manejo del patrimonio. asimiladados al loco furioso. otorgar actos jurídicos perjudiciales. Como se advierte. adoptando una posición intermedia. nuestro régimen actual). la ley exige los siguientes requisitos:  La prodigabilidad en los actos de administración y disposición. Es muy antigua la preocupación por poner freno al despilfarro incontrolado de bienes. Sin perjuicio de ello es preciso señalar que en la mayoría de los casos. más que ser irracionales los gastos excesivos deben ser injustificados. etc. De donde una persona mayor de edad. debido a su padecimiento. sino solo como evidencia de que los gastos excesivos no son justificados.711. La ley 17711 se apartó de la solución del Código Civil. aunque fuera importante no autoriza a la inhabilitación. La concepción objetiva sostenida por la doctrina argentina.  Las que someten a interdicción (Suiza. y que el legislador. es aquel individuo que “por desorden del espíritu o de las costumbre disipa su fortuna en gastos sin sentido”. Cabe señalar que Rivera comparte el criterio según el cual la prodigabilidad no puede apreciarse exclusivamente a través de actos de administración o meramente de conservación. irracionales. etc. c. y solo realiza malos negocios o tiene voluntad muy liberal. ascendiente o descendiente. Sentido Amplio: Borda y Rivera en cambio sostienen la interpretación amplia. La dilapidación en si debe provenir de gastos injustificados. y sobre esta base encuadra a la prodigabilidad como una suerte de disminución de facultades. pero lo hace como demostración de incapacidad o disminución mental del sujeto.Pródigos. a fin de evitar avances sobre la libre negociación de las personas. México. todos aquellos que no tengan una finalidad justificada o sensata. que si bien no llega al extremo de la demencia. el juez podría disponerla para ponderar debidamente la personalidad del sujeto cuya inhabilitación se solicita. no hubiera conferido tratamiento especial a los casos de ebriedad y toxicomanía. se los somete a inhabilitación judicial y a la asistencia de un curador. si bien no es absolutamente indispensable la prueba pericial medica. pues. para configurar la prodigabilidad debía estar presente un elemento subjetivo consistente en la irracionalidad de los gastos. Para que puede decretarse la inhabilitación del pródigo. Chile. la dilapidación de un patrimonio obedece a una deficiencia en el individuo. lo que comprende a los ruinosos. Vélez Sarfield no admitió la prodigabilidad. Brasil. 92 . Bolivia. la exigencia legal es flexible permitiendo la apreciación judicial en cada caso: solución que se compadece con la idea de que los gastos deben ser desproporcionados con la situación fortuna del sujeto. vanos. A primera vista. La norma exige que existan negocios jurídicos de administración y disposición que constituyan dilapidaciones o despilfarros innecesarios o injustificados. y nadie podrá pretender su inhabilitación por esta causal. parálisis total. siguió el criterio sentado por la mayoría de la doctrina nacional. La inhabilitación del prodigo no persigue la protección del sujeto como individuo. El prodigo conforme al concepto clásico expuesto por Planiol. se consideraba a los dilapidadores incapaces. Consideran estos autores que el fin de la ley radica en la protección a todo sujeto disminuido.Derecho Civil 1 disminuciones psíquicas. Colombia. se contrapone a la idea francesa. que hacía hincapié en la circunstancia de que.  La dilapidación.)  Las que disponen la inhabilitación (Francia. que pueda. En Roma y Francia antigua. 2. El tratamiento que de la prodigabilidad ha hecho la ley 17. sea en sus facultades síquicas como físicas. por ello la ley restringe la legitimación para pedir la inhabilitación del prodigo al cónyuge. basada en que se trata de un problema patrimonial que exige un examen estrictamente objetivo de la conducta del presunto prodigo. podrían ser declarados inhabilitados quienes padecieran de ceguera. sino en cuanto integrante de una familia. o los que tienen una edad muy avanzada aun cuando no padecieran propiamente de senilidad. que ya se ha exteriorizado en parte importante del patrimonio.  El hábito. sordera total. Se exige que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio.

porque entra en la noción general de aptitud para enajenar. el procedimiento de inhabilitación queda sometido a las reglas que dicten las provincias. etc. 3574 y 3575 C. En la asistencia el inhabilitado ejerce personalmente sus dchos. Varios códigos procesales han establecidos normas especificas. Por consiguiente idéntica preceptiva se aplicará para el pedido de inhabilitación en los casos previstos por los incisos 1 y 2 del art. El sentido común nos impide imaginar a un prodigo furioso que generosamente. por razones de menor edad o por su estado de enfermedad mental. De ello deriva que no es posible inhabilitar al sujeto si faltan las personas que la ley expresamente menciona. no actúa en su nombre sino q lo asiste integrándose con el asentimiento o conformidad del curador la manifestación d voluntad del propio inhabilitado. dilapidando sus bienes. La Situacion Jurídica Del Inhabilitado. se integra con el curador. 207. Concluido el proceso. La designación del curador ad litten (art. debe existir el riesgo de que la familia quede en el desamparo Procedimiento Tratándose de una materia procesal.C. El curador q se designe no representa al inhabilitado. 152 bis. las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación”. se efectúa a lo prescripto por los arts. prima facie.515) o hereditaria (arts. un interes legitimo en la conservación del patrimonio.) se realizará en los mismos términos y circunstancias previstas para los casos de incapacidad por demencia. son aplicables. en lo pertinente. En materia de prodigabilidad alguna parte de la doctrina estima conveniente que se acredite la seriedad de la denuncia con la documentación adecuada. La capacidad de disponer es una subespecie de la capacidad de hecho. Derecho Civil 1 93 . El inc. con ligeras variantes. 144 a los supuestos de prodigabilidad. 208 y 209 C. 152 bis. haciendo o no lugar al pedido de inhabilitación: la sentencia se inscribirá en el Registro Público del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En este sentido se define la incapacidad de disponer como el estado psíquico de aquel que. en la medida que resulten compatibles. de los contratos realizados. Las partes en el juicio de inhabilitación serán el denunciante. ascendientes o descendientes.. básicamente. 147 del C. según ley 23. 1 de este precepto permite solamente a los cónyuges no separados o divorciados vincularmente.C. Dictamen Pericial. exigen que las pruebas acrediten la seriedad de la denuncia y la existencia de los aspectos objetivos reclamados por la ley. sin embargo ser realizado aun por el conyuge separado o divorciado vincularmente. se aplicarán. La preceptiva legal relativa a la prueba de los peritos y al valor del dictamen médico (art. Ello se logrará.) se aplica igualmente a los incs.C. a saber: Solicitud de Parte: Las personas que pueden pedir la inhabilitación serán las enumeradas en el art. 143.C. por medio de estados patrimoniales. según ley 23. el asesor de menores y el posible inhabilitado. La remisión en términos generales. 142 del C. La doctrina no es pacifica respecto de la necesidad de designar un curador ad littem en los supuestos de prodigabilidad. 1 y 2 del art. En aquellas que no las tienen.) y del curador a los bienes o ad bona (art.. Los inhabilitados son personas capaces de hecho. pero la voluntad jurídica relevante para el otorgamiento d un acto jurídico. mientras conserve su vocación alimentaría (arts. El pedido de inhabilitación por prodigabilidad podrá. Finalmente recordemos que puede llegarse a la declaración de inhabilitación en los procesos de insania en los cuales la demencia no llegue a configurarse. 152 bis establece que “. Certificado Médico. las disposiciones relativas al juicio de insania. Su presentación será necesaria en los supuestos de alcoholismo y drogadicción. Designación del Curador. como consecuencia de la posibilidad de discernir la conveniencia económica o no del acto que realiza. Concepto La tutela de los inhabilitados se lleva a acabo por via de asistencia. que tienen limitada facultad de disponer. incomode a sus vecinos. el curador ad littem. la q es efectuada por el curador. Actos Patrimoniales. Por ejemplo. la verosimilitud del pedido. por medio de instrumentos y documentos que demuestren los actos de prodigabilidad y la disminución patrimonial sufrida. Nuestra legislación erige a la familia como destinataria de su protección. Por otra parte. 144 del C.. el ordenamiento jurídico considera inepto para dar vida a negocios de tanta gravedad como son los actos de enajenación o sea de disminución del propio patrimonio. La existencia de ciertos parientes: cónyuge. El reconocimiento de esta potestad según Borda corresponde si existe en el conyuge aun separado o divorciado. en atención a que tienen capacidad para actuar en juicio. y en el caso de inhabilitación por disminución de sus facultades. 148 C. 142. efectuar la denuncia pertinente. Dificilmente puede aplicarse el último inciso del art.C. quien expresa su asentimiento para al realización de c/ acto. La naturaleza objetiva de los presupuestos de la inhabilitación por prodigabilidad. Las directivas del Código de fondo se aplicarán.C. de pericias contables. el juez dictará sentencia.515). El asistente. Principio General.C. 144 y 150 del C. El art. Se acredita así.

aceptar herencias con beneficio de inventario y legados. La doctrina en cambio no es pacifica en cuanto a la aplicación de dichas disposiciones para el supuesto de los pródigos. trabajar. se advierte que la unica exigencia requerida para efectuar testamentos válidos es el “sano juicio” necesario para cualquier tipo de acto o negocio jurídico. etc. por tanto esta ubicado en una condición básica de capacidad como todas las personas. Los inhabilitados conservan plena capacidad para ejercer por si mismos todos los derechos nacidos de las relaciones de familia. De todos modos. de donde esta tesis concluye que un enfermo mental o un disminuido en sus facultades mentales carece de aptitud para testar. Es así que podrán por si solos contraer matrimonio. 309. puede imponer al inhabilitado la prohibición de realizar ciertos actos. estimándose que el curador debe ser un tercero en atención a las tensiones familiares que la situación puede originar (Borda) 94 . El presupuesto que se exige para la procedencia de la nueva determinación dependerá de la aptitud del sujeto y el grado de complejidad de la administración que deba efectuar. los realiza es el propio inhabilitado aunque necesita la conformidad del curador. Código Civil). 152 bis. el curador del inhabilitado no lo reemplaza en la realización de los actos que lo "asiste". Puede celebrar válidamente los actos del derecho de familia testar. El curador se limita a prestar su conformidad respecto de aquellos actos que el inhabilitado no puede realizar por sí solo. . 152 bis. Disposiciones De Ultima Voluntad. Así. son nulos de nulidad relativa.264). Pero si la inhabilitación se decreta por causales del inc. mientras que por sí solo puede otorgar actos de administración. Realizar actos de administración. reformado por ley 23. resultan de aplicación en lo pertinente las normas de los artículos 476 a 480. indican que para poder realizar un testamento válido es menester gozar de un estado completamente normal y sano y una “inteligencia más clara y una voluntad más firme que para vincularse en un contrato.El inhabilitado puede estar en juicio. hacen que el sujeto quede sometido a un régimen de asistencia para los actos de disposición de los bienes por actos entre vivos. se le veda disponer de sus bienes por actos entre vivos (art. . sino de contenido puramente patrimonial. 1y 2 del art.Derecho Civil 1 Situación jurídica del inhabilitado. quien.Actos Permitidos. La cuestión vinculada a si el inhabilitado posee aptitud para testar. razón por la cual y conforme a la remisión a las reglas de la declaración de demencia prevista en el art. Si bien goza de capacidad civil. que no podrán sin asistencia del curador efectuar la partición privada de la sociedad conyugal. y. salvo los que límite la sentencia. pues dicho acto. a) La calificada como la estricta. El juez al dictar sentencia y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. al alterar la estructura del patrimonio implica disposición. a los actos de administración que el juez identifique en la sentencia. ejercer la patria potestad. se ha dicho que dada la flexibilidad y fin tuitivo que caracterizan al instituto respecto de los actos que pueden realizar los inhabilitados. El inhabilitado queda impedido de realizar válidamente por si los siguientes actos: Disponer de bienes por actos entre vivos. nos remite al examen de dos opiniones sobre la cuestión. Actos Del Derecho De Familia. Los actos realizados por el inhabilitado con posterioridad a la sentencia. Así lo ha resuelto la jurisprudencia al disponer que el eventual inhabilitado puede estar en juicio. parte de la base de que las expresiones “perfecta razón” y “completa razón”. utilizada en los arts. ellos pueden ser modificados por el juez conforme a las circunstancias de hecho.Actos Prohibidos. aun cuando los actos de que se trate produzcan consecuencias patrimoniales. La novedad consiste en que para proteger al propio sujeto y aun su familia de la falta de control de la actividad. pero aun respecto de estos actos. que en particular pueden serle vedados en la sentencia de inhabilitación. el inhabilitado conserva siempre la capacidad residual en el ámbito patrimonial y nada es afectada su capacidad en el ámbito extrapatrimonial. 152 bis. 3615 y 3616. los que por lo tanto no podrán ser validamente otorgados sin la conformidad del curador que cumple las funciones de asistente. Es que a veces la administración de ciertos bienes es muy compleja y por la magnitud puede poner en peligro la estabilidad del patrimonio del inhabilitado. el inhabilitado queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad hasta su rehabilitación (art. circunstancias que influye sobre su discernimiento. Esa limitación a la capacidad de disponer se extiende. reconocer hijos. pues no es incapaz. conserva su capacidad para todos los actos de la vida civil que no sean exceptuados. adoptar hijos (adopción plena o simple). sin la conformidad del curador. que de una critica interpretación del Código. Parte de la doctrina considera en cambio. Claro es que aquí no se trata del ejercicio de derechos extrapatrimoniales nacidos del estado de familia. No se halla expresamente previsto en el Código Civil quienes pueden ser designados curadores del inhabilitado.(Rivera) El Curador. Puede realizar todos los actos patrimoniales de administración que no le hayan sido vedados en la sentencia. por previsión expresa del art. b) La teoría amplia expresa en cambio. 152 bis. ya se trate de actos prohibidos o realizados sin la asistencia del curador. A diferencia de lo que ocurre en materia de incapaces.

En cambio respecto de los prodigos. Sin perjuicio de ello cabe acotar que parte importante de la doctrina nacional sostiene que los actos patrimoniales llevados a cabo por una persona que pudiera quedar comprendida en los supuestos de inhabilitación. El pedido de rehabilitación se sustanciará con arreglo a las mismas formas seguidas para declarar la inhabilitación. el curador asistente. deberá acreditarse la involuntariedad del acto. este acto será nulo de nulidad relativa. La Cesacion De La Inhabilitacion. en los casos de ebriedad. exclusivos beneficiarios de la protección legal. 954). el curador y el Ministerio Pupilar. Por ello. 921) En cuanto a la responsabilidad indirecta. y por ende confirmable. Negativa Del Curador. a lo establecido en el art. surja el restablecimiento del individuo de modo que puede dirigir su persona y administrar y disponer de sus bienes. el inhabilitado tiene una acción judicial para suplir su asentimiento. toxicomanía y semialienados resulta estrictamente aplicable el art. 150 del C. no podrán ser impugnados. podrían ser impugnadas por vía de lesión (art. La Responsabilidad Civil Los inhabilitados se rigen por el principio de la capacidad y de que poseen discernimiento. Las funciones del curador son de asistencia pero no de representación. toda vez que el inhabilitado siempre interviene personalmente en el acto. Si el inhabilitado realizara alguno de los actos jurídicos prohibidos sin la venia de su asistente. Solo cesará la inhabilitación cuando. La rehabilitación podrá ser solicitada por el propio inhabilitado. la doctrina considera que para poder evaluar su conducta a fin de proceder a su rehabilitación el juez deberá basarse en un examen psicologico del individuo. de tal modo que los actos de esa naturaleza efectuados antes de la declaración de inhabilitación. en los casos en que fuere necesario o solicitando la anulación de los celebrados sin su conformidad. como asi tambien investigando la conducta del prodigo al llevar a cabo actos de administración.C. es decir que la persona obró privada de su razón (art. se limita su responsabilidad solo al ambito donde este ejerce sus facultades. de las pruebas obrantes en el proceso. Pese a lo cual el asistente tiene amplias facultades como las de vigilar los negocios realizados por el inhabilitado autorizándolos. debemos afirmar. 152 bis. Por ello para eximir de responsabilidad a un toxicomano o un alcoholico por la comisón de un acto ilicito. cuando hayan desaparecido todos los herederos forzosos del prodigo.. la que debe tramitar por vía expeditiva y con intervención del ministerio pupilar. 95 . se encuentra subordinada a las disposiciones del Código referentes a la cesación de la incapacidad por demencia.Derecho Civil 1 Facultades Del Curador. antes de ser declarada tal. Procederá asimismo el levantamiento de la inhabilitación por prodigabilidad. En caso de que el curador negara arbitrariamente su conformidad con un determinado acto. Nulidad De Los Actos Sin Intervención Del Curador. Cabe señalar por último que antes de la inhabilitación no existe restricción legal al derecho de disponer. La rehabilitación de los inhabilitados conforme.

q son: *certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos. independiente de cualquier accidente o situación. la muerte natural estaría connotando la muerte física y confrontando la circunstancia de la vida monástica. algunas de ellas como la muerte. el hombre transcurre en una existencia que comienza con el nacimiento (en nuestro derecho con la concepción) y termina con la muerte. que en aquellos tiempos se asimilaba a la muerte. *prueba de la muerte ocurrida en alta mar: por copias autenticas de los actos q deben hacer los escribanos de los buques de guerra. y por lo tanto la desaparición de los derechos de las personas en las relaciones civiles. La muerte Prueba de la muerte de las personas  Caso general: tal como lo establece el CC en el art. que es la del Estado en donde nació. que sin embargo ahora está totalmente superada con la Convención Americana de los Derechos del Hombre. Acreedor o deudor q correspondía al causante. Para Llambías lo de natural no se opone a la muerte violenta. incorporados a nuestra Constitución Nacional en el inciso 22 del art. que en el voto de pobreza.  Prueba de defunción en combate de los militares: se rige por el art. en que ese hecho queda equiparado a la circunstancia de poner fin a la existencia de las persona y afecta consiguientemente las relaciones jurídicas q ella tenía constituidas. La muerte del ser humano es un concepto jurídico de gran trascendencia por las consecuencias de ese orden a que da lugar. son los derechos u obligaciones inherentes a la persona. según este autor el calificativo “natural” se opone aquí a la llamada “muerte civil”. Una situación que quedaba equiparada a una suerte de muerte civil fue la de la apátrida. Desde ya. por sucesión investidos del carácter de propietario. y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. pero en caso de q sea un ciudadano argentino. 105 del CC:”la de los militares muertos en combate. 103. es la propia persona física la que perdura mientras tenga vida y por lo tanto existencia. y por lo tanto la imposibilidad de intervenir en los actos jurídicos. cuando se refiere a la muerte. *prueba d la muerte ocurrida en un país extranjero: en principio debe recurrirse a los elementos establecidos por el país en q se produzca. respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos. Pero en el pensamiento del codificador (apoyándonos en la nota al mencionado artículo). 75. sino queremos degradar la significación del hombre en el derecho. la esclavitud o muerte civil por ingreso a comunidades religiosas o condena perpetua. Esto constituye el hecho también biológico. por lo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. y constituye en la actualidad rarezas históricas que ni siquiera pueden ser mencionadas como antecedentes. por cuanto éste acompaña a la persona en todas sus actividades. 104: “la muerte de las personas. o por condena perpetua. la califica de natural. Pero esta circunstancia no puede significar el fin de la existencia de la persona para el derecho. pues toda duda se resuelve con la eliminación de este régimen y hace lugar a la presunción de fallecimiento una ves transcurridos los plazos legales. por lo q conste en el Ministerio de Guerra” se trata de una prueba de emergencia condicionada a la demostración de la peculiaridad de la situación q ha impedido hacer denuncia de fallecimiento por vías ordinarias. si no tiene derecho a otra. Con la consagración de los derechos personalísimos. Posiblemente se ha asimilado.Derecho BOLILLA VIII Civil 1 fin de la existencia de las personas naturales en las legislaciones antiguas eran varias las causas de la extinción jurídica de las personas visibles. no se puede sostener bajo ningún concepto que existan situaciones por las que atraviesa el individuo. y en última instancia. otras en cambio. 96 . El Código Civil en su art. Esto en la actualidad está superado. La muerte como hecho biológico y como hecho jurídico Como todo ser biológico. el capitán o maestro de mercantes. se prueba como el nacimiento en iguales casos”. en las formas q prescriban tales legislaciones. son vestigio de una concepción deshumanizada. alterando definitivamente las relaciones constituidas en la cabeza del difunto: algunas d estas relaciones se extinguen con al persona q le servia de soporte. del fin de la existencia de la persona física. Por lo tanto se usan los mismos medios q para la prueba del nacimiento. la persona no pierde su calidad de tal. Pero actualmente solo subsiste la muerte q pone termino a la vida del hombre. porque causaba la muerte civil. puede hacerse por certificados de los registros consulares. en alta mar o en país extranjero. relativos a los bienes. a los herederos del fallecido q resultan. se produce la desaparición o pérdida del patrimonio de la persona. igual que la producida por la profesión religiosa. ocurrida dentro de la Republica. porque por más votos religiosos que se presten. Pero para q el fallecimiento quede acreditado debe ser indudable la identificación del cuerpo. la muerte civil producida por la esclavitud. que pueden equiparase a los efectos de la muerte. por más intrascendente que sean.

cuarteles. En este sentido el art. por lo cual la ley 14. La expresión muerte natural. hospitales o lazaretos. deben considerarse también encuadradas en la categoría de "naturales" según la expresión del artículo. cuarteles. la llamada “muerte civil”. canales fueguinos. homicidios. debe ser ella probada por quien la invoca. es decir. Este barco se hundió en pleno invierno en aguas del sur. por lo q conste de los respectivos asientos. la obligación legal de hacer la respectiva denuncia. el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro. q alcanzaba a titulo de pena a los condenados a deportación o a cadena perpetua. admitía como causa de extinción de la personalidad jurídica de los seres humanos. por lo demás pasa por la autoridades de los establecimientos públicos o privados donde ocurriere el fallecimiento. fortalezas. comprobada o declarada en virtud de una presunción legal de fallecimiento. Si tales autoridades omiten esta obligación. Es de observar q la prueba supletoria de muerte reglada en el art. no fuere posible identificarlo. además de la muerte efectiva. sino la prueba efectiva de ella que antes de la sanción de la ley 14. para acreditar ese hecho y que los herederos obtengan la herencia. 33 agregó el siguiente texto al artículo 108 del Código Civil: "En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado. y tbn a los religiosos profesos por la incidencia del voto religioso en la vida civil. que al realizarse. la prueba de la muerte se presenta como un escollo. pude acudirse a prueba supletoria. En principio y en situaciones normales. d ahí tbn q se tuviera disuelto el matrimonio civil y se autorice al otro conyugue 97 . o encontrándose éste. No se aplica al tiempo de paz. para que la muerte natural de la persona humana produzca los efectos jurídicos de la extinción de la personalidad de ella y otros que señalaremos más adelante. y la de los empleados en servicio del ejercito. zona en la cual la sumersión importa la muerte cierta por la baja temperatura del agua. no puede hacerse la inscripción. En algunos casos esa complicación no se justifica. Al no poder obtenerse la partida de defunción se carece del instrumento público que pruebe la muerte de la persona. por consiguiente. en su art. durante el cual la muerte d los militares queda sujeta al régimen general. 23. 107 es principal y no supletoria. Cuando no fuere posible hallar el cadáver. constituye en nuestro régimen civil el único supuesto. De ahí que. En cambio.  Prueba de defunción de militares dentro de la republica: según el art.394 requería la presencia del cadáver o que los testigos lo hubieran visto e identificado. la prueba legal de fallecimiento en paridad con la prueba de partidas del registro civil. sin necesidad de hacer de los asientos q puedan llevarse en aquellos establecimientos. por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias”. que impone gastos y esperas hasta obtener la declaración judicial de muerte presunta. en accidentes etc. el incendio que ha carbonizado completamente los cadáveres. prisiones. fue el conocido caso del "rastreador Fournier" resuelto por el tribunal de La Plata (año 1952). siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta.Derecho Civil 1  Prueba d defunción en conventos. sin perjuicio de las pruebas generales”. o la caída desde un barco en lugar infestado de tiburones. No son suficientes ni la verosimilitud ni la probabilidad de la muerte. prisiones. la mera desaparición en circunstancias en las que caben dudas de la supervivencia. Muerte civil La antigua legislación española q estaba en vigor al tiempo de sancionarse el CC.). el cual es engorroso y largo. Civil francés en el art. 105. hospitales o lazaretos: según al art. El ejemplo que dió lugar a la reforma. lo cual obliga a iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. 103 del Cód. el hundimiento de un barco en el océano o la caída de un avión en alguna zona despoblada. por ejemplo. Muerte natural La muerte natural o biológica. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación cadáver" Se trata de casos en que es imposible que la persona pueda sobrevivir al acontecimiento en donde desapareció. El muerto civilmente era reputado fallecido para todos los efectos civiles: de ahí q se abriera la sucesión de sus bienes y se los adjudicara a herederos legítimos o testamentarios. además es evidente su estrecha vinculación con el art.394. Sí lo son. Civil preceptúa: "Termina la existencia de las personas [alude a las de existencia visible] por la muerte natural de ellas". no serían supuestos de aplicación de la dispensa. haber quedado sepultados en una mina imposible de remover. 106 del CC: “de los fallecidos en conventos. 107 del CC: “de los militares dentro de la republica o en campaña. para contraponerla a la muerte civil y no para excluir las muertes provocadas o las que se producen por medios violentos (suicidios. Es difícil q en estos casos no se haga la denuncia de fallecimiento ante el Registro civil. produce el efecto de extinguir la personalidad jurídica de los seres humanos. que hace referencia a la cesación definitiva de la vida biológica del ser humano. fue empleada por nuestro codificador como lo hicieron los redactores del Cód. de las denominadas personas de existencia visible. que. fortalezas.

 Ley 21. la ley argentina establece una presunción de muerte y señala un procedimiento tendiente a la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido. 16). Las principales disposiciones de las leyes mencionadas se refieren a: 1. dispensa de votos u otras causas recuperan la capacidad jurídica que le permitía requerir el registro de los bienes heredados por sus parientes o que éstos. La resolución 662/88 del Ministerio de Salud Pública contiene normas para la ablación e implante. y por consiguiente carentes de personalidad jurídica. cuando por elevación al episcopado. dependiente del Ministerio de Salud. Por último. Con relación a los religiosos profesos. En tales supuestos de ausencia y falta de noticias sobre la existencia y paradero.541. según el art. es decir. ni por pena. 18. y dos proyectos del Ministerio de Bienestar Social (1975 y 1976 respectivamente). como sería la accesoria de muerte civil. Además. que en el derecho antiguo era también considerada un supuesto de extinción de la personalidad jurídica. parte 2ª. teniéndolos por muertos. la muerte civil queda totalmente proscripta de nuestro régimen jurídico. del Cód. Con relación a los condenados era sumamente cruel por agravar aun más la rigurosa condición aneja a la pena corporal.Derecho Civil 1 a realizar una nueva unión. y era menester proceder a la anulación de las transmisiones de los bienes efectuadas a favor de los parientes del antiguo profeso. que establecía en el art. a seres humanos aunque naturalmente existieran. Concepto de muerte según la ley del transplante de órganos  Antecedentes legislativos Los trasplantes de órganos fueron regulados en nuestro país por la ley 21. es un expediente técnico jurídico de suma importancia práctica porque salva los inconvenientes que se siguen de la prolongada incertidumbre sobre la existencia o muerte de una persona. en la nota al art. pero es evidente que son de orden constitucional. El instituto de la muerte presunta o de la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido. “La muerte civil no tendrá en ningún caso. como pena. la institución de la muerte civil atenta contra la dignidad humana y es contraria al derecho natural. del 27/12/57. Los primeros antecedentes al respecto en la legislación nacional son: el Banco Nacional de Córneas. da los fundamentos de la supresión de la muerte civil con relación a los religiosos profesos.Comprobación de la existencia de la muerte. el derecho tiene en cuenta y resuelve las situaciones que se presentan cuando una persona de existencia visible se halla por largo tiempo ausente de su domicilio o residencia sin que de ella se tengan noticias. y especialmente con la del art. es la norma reguladora de la ablación e implantación de órganos materiales anatómico entre seres humanos. 103. En cuanto a la supresión de la muerte civil como condena adicional el codificador la estableció sin señalar en la referida nota los fundamentos. Esta practica se consideraran de técnica corriente y no experimental. daba lugar a graves inconvenientes cuando se admitía la dispensa de los mismos. Ausencia con presunción de fallecimiento Fuera de los casos de muerte real comprobada. 2: “Toda persona legalmente capacitada podrá disponer para una vez que haya fallecido. Esta institución fue duramente criticada. 14. y entre cadáveres humanos y seres humanos. evita el estancamiento e improductividad de los bienes. 103.464 La ley 21. referente a las cárceles y de la cual resulta que las penas no deban aplicarse para castigo.541. y reglamenta la realización de prácticas médico quirúrgicas que deben ser empleadas para el cumplimiento de esos fines. La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance científico”. del 13/2/51. debemos mencionar un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia (1975). 98 . si bien importaba una suerte de estimulo para el mantenimiento de los votos. a falta de noticias sobre su existencia y paradero. con las reformas de la ley 23. como la esclavitud. del 5/10/51. aunque estuvieran vivos. al igual que fueron ya definitivamente abolidas anteriormente otras causas. resulta incompatible con algunas declaraciones de derechos y garantías de nuestra Ley Fundamental (arts. 2 establece: “la ablación e implantación de órganos materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando todos los otros medios y recursos disponibles no artificiales se hayan agotado o no sean suficiente como alternativa terapéutica para la recuperación de la salud del paciente. de 1977.464 del año 1987. pues tal instituto. el Banco de Vasos Anexo a la Sección Téjidos de la Central de investigaciones. o cuando la persona ausente hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos que. La muerte civil era una institución que consistía en considerar muertos. Por consiguiente. destacando la falta de efectividad del instituto en la práctica y los inconvenientes y trastornos que producía en las familias la vuelta a la vida civil de los religiosos que habían sido declarados muertos. Banco de Tejidos creados sobre la base del Banco Nacional de Córneas. hagan presumir su muerte. que su cuerpo pueda ser utilizado por el Banco de Tejidos”. se creían con derecho a heredar. Vélez Sársfield. reglamentado por el decreto 3011/77 y modificada por la ley 23. Civil. ni por profesión en las comunidades religiosas" .541. El art. y resuelve situaciones familiares. Actualmente.

La habilitación de establecimientos dependientes de jurisdicción provincial o municipal será considerada por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autoridad sanitaria. Ellos son: a) el cónyuge sobreviviente. La actividad de los equipos solo podrá ser desarrollada en servicios o establecimientos oficiales o privados que dispongan de adecuada estructura física instrumental y cuenten con el personal calificado necesario y autorizado por la autoridad sanitaria nacional. es suficiente con la autorización de uno de ellos. Para referirnos al primero de ellos. 5. dispone que en el supuesto de parientes del mismo grado. El mismo art. que estén el lugar del deceso. En el caso que no hubiera médico en el lugar donde ella ocurrió. La firma de dichos testigos se requerirá para la inscripción respectiva en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.Consentimiento del dador. c) La inducción o coacción del dador de dar una respuesta afirmativa respecto de la cesión de órganos. por cualquier otro médico requerido al efecto. 19). basta la oposición de alguno para que el trasplante no pueda ser realizado. 3. y a falta de él. b) los hijos mayores de edad. “toda persona mayor de 18 años. cuando hubiese asistencia mecánica. o sea del hecho que acarrea consecuencias jurídicas. Ellos son: la prueba del hecho físico de la muerte y la prueba del hecho jurídico. 7. y que se refieren a la prueba de los mismos. 5. La inscripción del fallecimiento Debemos antes que nada distinguir dos supuestos que son fácilmente confundibles. g) los parientes por afinidad hasta el segundo grado. Los actos de ablación e implante deberán ser efectuados por profesionales o equipos de profesionales médicos especializados y de acreditada experiencia recocidos por la autoridad correspondiente. Los establecimientos o servicios habilitados no podrán efectuar modificaciones sin previo consentimiento de la autoridad sanitaria nacional (arts. 55 del decreto 8204/63. 15 y 20 de la ley.Realización por profesionales.Prohibiciones. 2. El caudal de población y sus 99 . en pleno uso de sus facultades mentales y en ausencia de voluntad expresa del causante. el hecho de la defunción se probará con el certificado médico de defunción expedido por el médico que hubiera asistido a aquel en su última enfermedad. 27 establece prohibiciones respecto del trasplante de órganos: a) La realización de todo tipo de ablación por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su ultima enfermedad. Estarán a cargo de un jefe. 21 reformado por la ley 23. 4. por certificado de defunción otorgado por autoridad policial o civil y la declaración de dos testigos que hayan visto el cadáver. en vida o para después de la muerte. conforme lo dispone el art.Carácter revocable y gratuito de la disposición. en razón de que tales hechos están sometidos al sistema registral. el director del establecimiento o quien lo reemplace al efecto. 3. Según el art. El art. en pleno uso de sus facultades mentales. El beneficio de la gratuidad es aplicable también a los derechohabientes del dador cadavérico. 18 establece el orden de los familiares legitimados para la disposición. los actos de disposición de órganos son esencialmente revocables y además gratuitos. y 6). 17. b) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos materiales anatómicos. El consejo médico acerca de la utilidad de la donación de un órgano o tejido no será considerado como una forma de coacción o inducción.Establecimientos autorizados. a quien eventualmente reemplazará un subjefe. Conforme a los arts. d) los hermanos mayores de edad. El art. de los familiares o de la autoridad. equipara la muerte real con la muerte cerebral cuando dispone: “El fallecimiento de una persona por la cesación total e irreversible de las funciones encefálicas. será verificado por un equipo médico”. siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de sus normas. deberá disponer según lo determine la reglamentación (art. d) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley sin previa autorización de la autoridad nacional. c) los padres. y por los profesionales médicos que establecieron su muerte. e) los abuelos y nietos mayores de edad. Las autorizaciones serán reconocidas exclusivamente por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autorización sanitaria (arts. Ante la falta de las personas mencionadas o cuando el causante hubiera hecho manifestación escrita de no tener familiares. El hecho de la muerte y su correspondiente prueba son suficientes para generar efectos civiles. sin embargo. Los jefes y subjefes constituirán sus equipos con expresa autorización de la autoridad sanitaria nacional y dependerán administrativamente de los directores de las instituciones. conforme lo establezca la reglamentación.Derecho Civil 1 Por su parte el art. podrá disponer para después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo para ser implantados en otros seres humanos o con fines de estudio o investigación”. en todo el país. 8 y 9) 6.464. 4. y la intermediación con fines de lucro. f) los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive.

aeronaves de bandera argentina o en lugares bajo jurisdicción nacional. Cuando la muerte ocurriera en lugares apartados dicho plazo podrá ampliarse atendiendo a las circunstancias del caso. Es decir.Derecho Civil 1 modificaciones interesan al Estado. Otro supuesto de prueba supletoria del hecho de la muerte lo consigna el agregado al art. 108 del C. para que este.394.. ante el Juez competente. es decir. si medio transmisión de dchos sobre ellas. por tanto.C. conforme lo dispone el art. A su vez si la falta de inscripción fuere detectada por el Oficial Público. o que directamente aparezca como no inscripto. la prueba del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento de las personas. 52 del mencionado Decreto ley: todas las que ocurran en el territorio de la nación. yace del otorgamiento del certificado de defunción por el médico de cabecera u otro requerido. aquellos cuyos registros sean ordenados por Juez competente. conforme lo cual se ha organizado un sistema de registros de inscripción de tales hechos. 108 del C. introducido por la ley 14.C. partida de defunción. que se deberá proceder en la forma detallada precedentemente. ésta recién tiene andamiento cuando el juez se pronuncia sobre ella. Prueba supletoria Cuando el art. como reza el art. con el pronunciamiento judicial. De aquí se desprende entonces la acreditación de la muerte para producir los efectos jurídicos correspondientes. 53 del Decreto ley 8204/63 que dentro de las 48 horas siguientes a la comprobación del fallecimiento. o subsane las omisiones que se hubieren detectado. que se obtiene en la forma descripta. Para poder inscribir la defunción se debe probar el hecho de la muerte. deberá probarse el hecho de la muerte. que en el caso de la prueba supletoria. Solamente puede ser suplida la falta de partida. las sentencias sobre ausencias con presunción de fallecimiento. será el acto inicial de los correspondientes registros. Y este simplemente se conseguirá con la previa comprobación por los medios supletorios señalados. 53 del decreto. como las copias de esos asientos tendrán el carácter de instrumento público. la partida de defunción es el documento hábil para acreditar el hecho jurídico de la muerte y no puede ser reemplazada directamente por otra prueba. hospicios o cualquier establecimiento público o privado respecto de las defunciones allí ocurridas. menciona que a falta de los referidos instrumentos. con la prueba supletoria documental o de testigos. la que deberá realizar dentro de las 48 horas de producido el hecho de la muerte. o por declaraciones de testigos que sobre el depongan. Expresa el art. Si no fuera así sería muy fácil incumplir con la obligación de la inscripción. Al respecto consigna la norma legal. 68 del decreto. no al hecho jurídico. si no dejaren hijos tendría la 100 . lo hará saber a la Dirección General para que ésta promueva a través de la instancia judicial competente. o de los otros supuestos de comprobación. que el juez podrá disponer de la pertinente inscripción o dificultad de identificación. Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción. Se inscribirán en el libro de las defunciones. Igual carácter se les otorga a las fotocopias de las partidas de los asientos de los originales. Tanto el asiento original del Registro. De manera tal que el fallecimiento que no hubiera sido inscripto dentro del plazo legal. cuando se convierte en acto jurídico por virtud de la inscripción registral. Falta de inscripción de fallecimiento Hipótesis de los conmorientes Puede ocurrir q se produzca el fallecimiento de dos personas de las cuales una sea heredera de la otra en circunstancias tales q impidan reconocer cual murió primero y. Así en el caso de que el marido y la mujer perezcan en un accidente. la correspondiente inscripción. Requisitos La acreditación de la muerte para producir efectos jurídicos se lleva a cabo mediante la inscripción en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas. por el cual se habilita la instancia judicial para tener por comprobada la muerte cuando el cadáver de una persona no fuere hallado. En definitiva. si considera probado el hecho ordene la correspondiente inscripción. las que ocurran en buques. especifica el art. por lo que la prueba del hecho de la defunción. descendiente. pariente o en su defecto toda persona capaz que haya visto el cadáver o en cuyo domicilio haya ocurrido la defunción. o cuando no fuese posible la identificación del mismo. deberá ser a través del instrumento público. que deberá hacerse la inscripción ante el oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. el que solamente adquiere fuerza de tal. b) los administradores de hospitales. se está refiriendo a la prueba supletoria de la muerte. los que deberán ser validados por autoridad competente. si se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta o la identificación por suplida. a) el cónyuge. c) las autoridades encargadas de llevar los registros acaecidos a bordo de buques o aeronaves.

a la libertad. sin distinción de sexos. se extingue con la muerte de las personas. pues el otro en calidad de heredero suyo transmitiría. Pero no fue contemplado el caso de la existencia de un individuo de la etapa intermedia con otro de etapa diferente. En cuanto al estado. afectando a los herederos de este como otra consecuencia mas del contrato. A la primera se la denomina transmisión activa y a la segunda transmisión pasiva. con la capacidad y el domicilio. porq si bien importa la extinción de este. y por desaparición de este quedan adjudicados a favor de sus sucesores. Así dispuso el art.. se presume q ha fallecido primero el anciano. pero si la diferencia de edad no alcanza el año. se presume q el varón ha resistido mas q la mujer. Finalmente en cuanto al patrimonio. de modo q no se pueda saber cual de ellas falleció primero. sino la condición de un contrato proyecta su eficacia mas allá de la muerte de quien lo instituyo. Para este sistema es necesario q ambos muertos sean herederos recíprocos.Derecho Civil 1 mayor importancia saber cuál de los conyugues falleció primero. A este ultimo se le admite una excepción en cuanto al domicilio “convencional”. por lo q no había mediado transmisión de dchos entre los fallecidos. 3) después de los 60 se supone q el mas joven ha sobrevivido al otro. sino q se transmiten a los sucesores. dando lugar al fenómeno jurídico de sucesión llamado “mortis causa”.  Solución de nuestro código: Vélez Sárfield dejo de lado la teoría del código francés y se atuvo al criterio de Freitas. efectos en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto: la muerte incide en la eficacia jurídica de tales atributos. se presume q fallecieron todas al mismo tiempo.  Sistema francés: teoría de los pre-morientes. etc. pues en tal hipótesis se sostenía q el hijo púber había sobrevivido al padre. a la salud. Por consiguiente. Por el contrario. impugnación de paternidad. los cuales quedan sin titular. ej: acción de reclamación de filiación. se presume primero el fallecimiento del mayor alegando q el mas joven pudo resistir a la muerte por un lapso mayor. 101 . los bienes d cada uno de ellos serian transmitidos a sus respectivos herederos. Si se trata de un individuo de la etapa primera y uno de la tercera. la muerte no produce un efecto tan radical. a menos q se tratara de padres e hijos. Estas disposiciones dividían la vida en tres etapas: 1)hasta los 15 años se presume el fallecimiento anterior del menor de los implicados. así como las acciones penales privadas o de instancia privadas. concebido en estos términos: “si dos o mas personas hubiesen fallecido en un desastre común o cualquier otra circunstancia. 3. de tal manera q la extinción de la persona importa tbn la de estos atributos. la tutela y la cuartela. como universalidad o conjunto de los bienes del difunto se transmite a los sucesores q los reciben e incorporan a su propio patrimonio. Tbn se extinguen las acciones personales contra el difunto. 2) de los 15 a los 60 años. Tenemos al respecto varias soluciones:  Dcho romano y antigua legislación española: se presumía q el fallecimiento había sido simultaneo. como la acción de calumnia q puede ser continuada por el conyugue. y quien pretenda la transmisión de dchos entre los fallecidos tendrá q probar efectivamente q uno d falleció antes q el otro. 2. 109. si bien como proyección de la personalidad en el ámbito de los bienes. a sus propios parientes. otro tanto pasa con al patria potestad. q no siendo un atributo de la persona. a su vez. pues a falta de esa prueba se considerará q fallecieron al mismo tiempo. de no poderse acreditar esa transmisión de dchos entre los conyugues. efectos en cuanto a los dchos patrimoniales del difunto: los dchos patrimoniales no se extinguen con al muerte del titular. indistintos supuestos los herederos pueden promover acciones de estado correspondientes a su autor de derivación patrimonial. Sucesión por causa de muerte Concepto: la sucesión respecto de un dcho tiene lugar cuando el titular es reemplazado en ese carácter por otra persona. efectos en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto: en principio la muerte provoca la desaparición de los dchos extramatrimoniales de la persona fallecida. y así mismo q el padre había sobrevivido al hijo impúber. en nuestro régimen no juegan presunciones legales de ninguna clase. Igualmente se opera la sucesión cuando una persona sometida a prerrogativa jurídica de otra traspasa a un tercero el deber q le incumbe. al honor. naturalmente son contempladas algunas excepciones. Sobre la base de la teoría romana los autores del código de napoleón imaginaron un sistema complicado de presunción. fundado en q no puede concebirse un estado independiente del individuo. Cesan los dchos de la personalidad. Es lo q ocurre con los dchos de familia: la muerte disuelve el matrimonio y con ello extingue los dchos y deberes conyugales. sin q se pueda alegar transmisión alguna de dchos entre ellas”. tal como sucedería con el nombre. tales como el dcho a la vida. etc. No hay allí transmisión de un atributo de la persona ( lo q seria inconcebible) sino q los bienes q quedaban abrazados a la personalidad del difunto. Efectos de la muerte con relación a los dchos 1. q la herencia sea intestada y q los fallecidos hayan muerto en un mismo accidente. teniendo en cuenta la edad y el sexo.

22 a 32). Civil referentes a la "ausencia con presunción de fallecimiento" contenidas en el Tít. b) El denominado por la doctrina "caso extraordinario genérico": desaparición de una persona que haya estado en un lugar donde ha ocurrido un suceso susceptible de ocacionar la muerte. 3279: “la sucesión es la transmisión de los dchos activos y pasivos q componen la herencia de una persona muerta. no sólo en el ámbito de las relaciones jurídicas patrimoniales. 22 de la ley 14. VIII. 1º. como incendios. acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario. ella se desvanece.394 prevé tres supuestos que. es dable presumir el fallecimiento del ausente. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente. en lo sustancial.394 que preceptúa: "La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República. y no se tuvieran noticias durante dos años. El nuevo régimen legal. sino tamién en las familiares.” Muerte Presunta Noción: Es la situación q se presenta cuando una persona se ausenta del lugar d u domicilio d residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia alguna d su existencia. que es la mitad que establecía el Cód.394 (arts. se llega a la declaración de la muerte presunta del ausente o desaparecido. cuyo preceptos. denominado por Llambías extraordinario genérico comprende toda suerte de catástrofes. o pudo haber ocurrido el suceso" 102 . 23.394. El primer supuesto está previsto en el art. pues este es helecho q aparece revestido con gran probabilidad. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Codigo”. sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años. La ley prevé la solución adecuada.. Refiriéndose a esta misma el art. Régimen Legal Las normas del Cód. Cabe destacar que la presunción es juris tantum. a la persona q sobrevive. salvo el del art. acción de guerra. Civil. una vez realizados. crean la presunción legal de fallecimiento: a) El denominado"supuesto ordinario": ausencia sin noticia por el lapso de tres años. es decir por la razón de la muerte del titular de la relación jurídica o del sujeto pasivo de la misma. y deriva justamente d la ausencia prolongada y falta d noticias sobre el paradero.. aproximándose al sistema germánico de la declaración judicial de muerte.Derecho Civil 1 La sucesión puede ser por actos entre vivos o mortis causa. 1ª. sus amigos o sus intereses patrimoniales por tanto tiempo si está vivo. acreedor o deudor. terremoto u otro suceso semejante. ya no habla simplemente de "ausentes con presunción de fallecimiento". ley 14. es muy improbable que una persona normal pueda permanecer sin comunicación con su familia. (1) Casos ordinarios. Casos y Términos La ley 14. del Anteproyecto de Cód. susceptible de ocasionar la muerte. etc. continúa la persona del difunto. 110 a 125) han sido sustituidas por las de la ley 14. al que nos referimos en el punto anterior. o que ha sido puesto en ella por juez competente. ya que si reaparece el ausente o se tienen noticias fehacientes de su existencia. acciones de guerra. Lib. contados desde el día en que ocurrió. Cabe señalar que por el art. Este supuesto. sin que haya ocurrido algunos de los sucesos que están previstos como casos extraordinarios. y está previsto en el art. Se trata aquí de una presunción legal de fallecimiento en virtud de una simple ausencia prolongada. A este respecto dice el art. sino que establece una presución de fallecimiento por ausencia o desaparición en los casos que prevé. Secc. con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión. (2) Caso extraordinario genérico. El plazo de tres años. haya o no dejado apoderado. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto. 31 fueron tomados. nuevas nupcias. terremotos. Este plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente". o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuvieren noticias por el término de dos años. c) Casos denominado por la doctrina "extraordinario específico": que se da cuando una persona se hubiere encontrado en una nave o aeronave naufragada o perdida y no se tuvieren noticias de su existencia por el lapso de seis meses. Los frutos y productos de la herencia le corresponden. que produce efectos casi iguales a los de la muerte natural comprobada. y es propietario. se adapta a las condiciones de la vida moderna y resulta suficiente y prudente. En tales casos. inc. y que despúes del trámite judicial que reglamenta. en las que se disuelve el vínculo matrimonial que tuviere el sujeto cuya muerte presunta se declara y en consecuencia el cónyuge supérstite puede contraer según esta ley. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. quedan en principio contemplados todos los dchos patrimoniales pertenecientes al autor de la sucesión. 1) Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio. pues dados los adelantos técnicos en materia de comunicaciones. 3417: “El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia.. 33 se instituye la declaración de muerte como si fuera comprobada en los casos de que el cadáver no fuera hallado en ciertas circunstancias o no fuere posible su identificación. causa la presunción de su fallecimiento. En los dchos comprendidos en la sucesión mortis causa. 1ª (arts. Civil del año 1954.

El nudo propietario cuando el desaparecido fuese titular del derecho de usufructo. todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate" La expresión "todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate". uso o habitación por su interes en la consolidación del dominio: . Civil. Con respecto a los que no tienen acción podemos citar entre otros: . 103 . . el cual podrá celebrarse una vez obtenida la declaración de fallecimiento presunto (Borda). no se tuviere noticias de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido" La reducción del término se justifica en estos casos. .El Ministerio Público cuando no actúa en representación de un incapaz. Requisitos. terremoto. podrán pedir la declaración del día presuntivo del fallecimiento justificado los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente.394. de ahí la reducción del plazo a dos años.394 preceptúa: "En los casos de los arts.Derecho Civil 1 En estos supuestos. precedentes. Con esta denominación nos referimos a los supuestos contemplados en el inc. 19 de la ley 14.Presuntos herederos legitimos o instituidos en testamento: . Entre los que por tener derechos subordinados a la muerte del ausente. sino de la circunstancia de haber estado en lugares que hacen más probable su muerte. como el anterior. Este interes no lo tendría en cambio el cónyuge divorciado vincularmente. Tramite Judicial Para La Declaracion De La Muerte Presunta.Los acreedores del ausente. no se trata ya de simple ausencia y falta de noticias de una persona. No hay dificultad para que este juicio tramite en el mismo expediente donde se hubiese declarado la ausencia del desaparecido. El art. Juez Competente. cubre todas las posibilidades de interes y viene a ser más adecuada que la enunciación causística del derogado artículo 113 del Cód. con arreglo a lo dispuesto en el art. no es indispensable que en el suceso hayan desaparecido o perdido varias personas. 16”. 2. Todo lo cual muestra la indenpedencia de ambos procesos. en su defecto. Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida. La ley prevé ante quien ha de promoverse la respectiva acción y bajo cuales requisitos. 24. en que los medios de búsqueda y de comunicación se han perfeccionado.El beneficiario de un seguro de vida. el de la última residencia del desaparecido.El cónyuge del ausente. pues en el juicio de ausencia no es un presupuesto indispensable del juicio de presunción de fallecimiento. dada la mayor probabilidad de muerte que sugiere la falta de noticias en nuestra época. pueden. pues su derecho no están subordinados a la muerte y lo mismo pueden accionar. dado que si bien no tiene interes patrimonial. Pero no es obligatorio que así sea. 4. si puede tener interes en contraer nuevo matrimonio. así como también cuál ha de ser el procedimiento que debe seguirse para obtener la declaración judicial pertinente. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente. aun cuando se encuentre separado legalmente y no tenga vocación hereditaria. etc. Al respecto deben distinguirse los requisitos de procedencia de la acción y los requisitos de admisibilidad de la misma. etc. En este caso. 1. Por tanto es juez competente el del domicilio o.Los parientes en grado no sucesible. ley 14. . Procedimiento..394. según el precepto del art. Para establecer el fallecimiento presunto de una persona desaparecida. Personas Que Pueden Pedir La Declaracion Del Fallecimiento Presunto. por ser una fórmula genérica. 26. 24 de la ley 14394.394).Cualquier socio cuando en el contrato se hubiese contenido que la muerte de uno de ellos extingue la sociedad: . promover el juicio y pedir la declaración de la muerte presunta y del día presuntivo del fallecimiento. parte final dice: “La competencia del juez se regirá por las normas del art. Al respecto el art. denominado extraordinario genérico. 2º del art. 24 de la ley 14. ni la declaración de la ausencia permite prescindir de la justificación de la diligencia realizadas para conocer el paradero del desaparecido (art. 3. 23 de la ley 14.. podemos mencionar a los siguientes. (3) Casos extraordinarios específicos. La norma q estamos tratando utiliza la expresión “u otros sucesos semejantes susceptibles d ocasionar la muerte”. ello comprende cualquier accidente aislado individual q x sus circunstancias de lugar a las mismas presunciones q un combate. es menester seguir un juicio a ese efecto. simple título ejemplificativo: .

la ley fija un procedimiento preciso que es menester cumplir para llegar. Deberán proponerse además las diligencias probatorias con las cuales se desmostrará la realización de los supuestos legales para la declaración de fallecimiento presunto y día de fallecimiento. que incide en la existencia jurídica de la persona.. lo cual se considera como un elemento justificativo de la seriedad de la denuncia. El mismo art. 2) Que se justifique la competencia del juez. 2) La subsistencia de la situación de la carencia de noticias. su designación es indispensable: por lo tanto la no intervención del mismo traería como consecuencia la nulidad de lo actuado. como una garantía de seriedad y justicia del pronunciamiento a dictarse en materia tan importante como esta. debe. además. esté abonada por una comprobación que prima facie demuestre la verosimilitud del hecho. una vez por mes. 24 de la ley 14. 1). el accidente o el naufragio o pérdida de la nave o aeronave donde hubiere estado el desaparecido. La ley no señala en que lugar debe hacerse la publicación 104 . ley 14. o sea la existencia del domicilio del desaparecido. pero se trataría de una nulidad relativa y por lo tanto susceptible de confirmación. El defensor del ausente (sea oficial o abogado de la matricula) tiene funciones similares a los del curador ad litem en el juicio de insanía. Son requisitos puramente formales o procesales que hacen a la regularidad del juicio. (3) Publicación de edictos. 4) El cumplimiento del procedimiento legal adecuado y especialmente el llamado por edictos durante 6 meses sin resultado favorable. el terremoto. inc. o sea que es dueño de un derecho subordinado a la muerte del desaparecido. 3) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción intentada. durante los plazos determinados por la ley que son variables. a la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. 24 están facultadas para promoverlo. sino de la realización de averiguaciones infructuosas sobre la existencia de la persona. por referirse a la comprobación de simples hechos y no haber al respeto limitación legal alguna. genérico o específico. bastará la comprobación de la última residencia del desaparecido dentro del distinto magistrado. la prueba del hecho extraordinario. Procedimiento. Debido a las funciones que desempeña.. y en su caso el acontecimiento que configure el caso extraordinario. Tales son: 1) La falta de noticias sobre el desaparecido. 22. Tales diligencias pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba. para que quede llenado este recaudo. Requisitos De Procedencia De La Accion. y consiguientemente en las relaciones jurídicas pendientes. Se refieren a los extremos exigibles para que sea viable la tramitación intentada. Llenados estos recaudos el juez debe abrir el juicio de presunción de fallecimiento y ordenar el trámite correspondiente. 2 años en el caso extraordinario generico (art. Es lo que resulta del art. Si el juez competente considera justificados los requisitos para la procedencia del trámite solicitado. la falta de noticias. En consecuencia representa y defiende al ausente durante todo el juicio. inc. desde luego acompañarse toda la documentación que acredite el derecho invocado u ofrecer la prueba tendiente a demostrar su habilidad legal para formular la denuncia y solicitar la declaración de muerte presunta. y de la presencia del mismo en el lugar del hecho. los hechos que se tienen que probar: la ausencia. El procedimiento comienza con la demanda en la cual se denuncia el fallecimiento presunto por alguna de las personas que según la regla del art. incluso por testigos. No se trata de la comprobación de un hecho puramente negativo. 21). sino también de la “realización de las diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente”. 22. como primera medida. dentro de su jurisdicción. efectuadas en aquellos lugares en que era dable esperar que estuviese o se supiese de él. 3) Si fuere el caso. Pero es claro que si el peticionante no se acoge a los términos breves de 2 años y 6 años es dable eximirlo de la prueba de las circunstancias aquí previstas. Requisitos De Admisibilidad De La Accion. a la que deberá. Si se desconociere el domicilio o estuviere constituido fuera del país. Son los extremos legales que han de acreditarse en el curso del procedimiento para que el juez deba dictar la declaración de fallecimiento presumido por la ley. (2) Defensor del ausente. Este procedimiento legal está integrado por las siguientes etapas: (1) Demanda.394). Ii. 5. nombrar defensor del ausente o dar "intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción" (art. 25 de la ley). pues en caso contrario carecería de interés para solicitar la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. y 6 meses en el caso especifico generico (art. 25 señala también que el juez “. eventualmente. Como la mejor garantía de la justicia de la decisión a adoptarse. En la demanda se expondrá. como ya se ha visto: 3 años en el caso ordinario (art. la acción de guerra.citar a aquél [alude al ausente] por edictos. 24 y 16. Los requisitos de esta clase que hacen a la procedencia o viabilidad de la acción por presunción de fallecimiento son: 1) Que la desaparición de la persona que se denuncia. tal como el incendio.394 que exige no solo la justificación de los extremos legales. durante seis meses". 2). Es claro que esta comprobación de la seriedad resulta innecesaria si previamente se ha declarado la ausencia del desaparecido (art.Derecho Civil 1 I. el transcurso del tiempo fijado por la ley.

que preceptúa: "Pasados los seis meses. 7. 19. con la declaración de ausencia simple que pudo haberse hecho en un trámite anterior tendiente a dar protección a bienes abandonados por una persona que se ausente de su domicilio o residencia. Declaracion Judicial Del Fallecimiento Presunto. y por tanto persuada de la efectividad de los hechos presuntivos del fallecimiento. declarará el fallecimiento presunto del ausente. Durante el proceso. el denunciante que haya acreditado su legitimación. en vez de hacerla en el del juicio. cuyos términos son los siguientes: "Se fijará como el día presuntivo del fallecimiento:1) En el caso del art. y siendo así..586 dispone: “deberán asentarse en el libro de defunciones.” Y para todo el país. 19. 27. debe ajustarse a las reglas para que su determinación establece el art. Aun cuando la ley pareciera insinuar que la recepción de la prueba debe hacerse con posterioridad al llamado de edictos. declarará el fallecimiento y fijará el día presuntivo de la muerte ajustándose a las reglas del art. 8. el defensor que nombre el juez al ausente y el Ministerio Público. 6. Otros juristas y tribunales entienden que debe hacérsela en el Boletín Oficial y en los diarios o periódicos que el juez designe. 52 inc. 3 de la ley 14. 51. La fijación del día presuntivo del fallecimiento que según el art. no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento. Las funciones de este curador se limitan a la conservación y administración de los bienes. La Declaracion Judicial De Muerte Presunta No Hace Cosa Juzgada. pero alguna parte de la doctrina y jurisprudencia entiende que deba hacérsela en el lugar correspondiente al de la última noticia. es posible volver sobre el asunto o materia del juicio y dejarla sin efecto sobre la base de la demostración de hechos que acrediten que el ausente o desaparecido está con vida o que vivió hasta la fecha posterior al día señalado en la declaración judicial como el del fallecimiento presunto. el día del término medio de 105 .394 debe hacerlo el juez al pronunciar la declaración del fallecimiento presunto. El juez deberá valorar los elementos de convicción y si de ellos resulta que el promovió el trámite judicial procuró sin éxito tener noticias del ausente y que tenía derecho subordinado a la muerte de él. 27 de la misma ley. lo cual puede significar que la presunción de muerte quede sin efectos o que se introduzcan cambios fundamentales en el orden de la sucesión del presunto fallecido. incluyendo. según lo prescibe. así lo establece el art. para conocer el paradero del ausente". y que se realizaron los supuestos que hacen presumir la muerte según el art. 23. no podrá emitirse la declaración judicial de muerte presunta si no se hubiese cumplido con la exigencia de la publicación de edictos citatorios durante seis meses una vez por mes. siendo el resultado de una comprobación de la realización de los supuestos de hecho consignados en la norma como base de una presunción iuris tantum. ni suple la comprobación de las diligencias realizadas. designará. (4) Recepción de pruebas. el día del suceso en que se encontró el ausente. La ley prevé la inscripción de la sentencia del fallecimiento presunto en el Registro Civil. 1º. aunque transcurriesen más de seis meses de la iniciación del juicio. deberán rendir la prueba que acredite los requisitos de admisibilidad. recibida la prueba y oído el defensor. Determinacion Del Dia Presuntivo Del Fallecimiento. La sentencia en la cual se declara el fallecimiento presunto de una persona no hace cosa juzgada. pues un juez prudente puede ordenar que la publicación se haga en los órganos de difusión del lugar de su competencia territorial y también en uno del lugar en que se tuvieron noticias de que el ausente se encontraba por última vez.. el solicitante. La expresión "pasados los seis meses" alude. inc. 22. Son partes en el juicio de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. pero sin que aún exista duda sobre su existencia. por ejemplo.394. 3) las sentencias sobre presunción de fallecimiento. una vez oído el defensor. En la última parte del art. En cuanto a los medios de prueba a que se puede recurrir no hay limitación alguna y todos son admisibles. Así lo establece el art.. y si no estuviese determinado. Una vez cumplidos los trámites que la ley señala y oído el defensor. 22 o el 23. En virtud de ello el art. si quisiera hacerlo. 26 de la ley 14. el último día del primer año y medio. 26 de la ley 14. no hay motivos razonable para postergar la prueba de los hechos hasta el vencimiento del término de los edictos pudiendose recibir las medidas pertinentes son independiente dicho término. o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenientemente el mandato". el juez. 25 también establece ". si hubiere lugar a ello. la causa queda en estado de pronunciarse sentencia. así como el defensor del ausente. 26 establece limitación. La declaración de ausencia que prevé el art. pero el pedido de declaración de ausencia con muerte presunta debe incluir una exhaustiva investigación sobre el posible paradero del ausente. Abelenda considera como más acertado el último criterio.. incluso el que prevé el art.. y resulta suficiente la testimonial para acreditar la realización de las diligencias tendientes a ubicar al desaparecido. un curador a sus bienes siempre que no hubiere mandatario con poderes suficientes. inc. al término de publicación de edictos. El art. informaciones sobre los registros electorales y sobre eventual expedicción de documentación personal. ya que. fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro del estado civil de las personas. 3 del decreto ley 8204/63.2) En el que prevé el art.. ya que las diligencias tendientes a averiguar la existencia y paradero del ausente no puden suplirse. (5) Mandatario con poder suficiente o curador de los bienes. según Llambías y Arauz Castex. además.Derecho Civil 1 de los edictos.

tbn llamado d entrega definitiva o dominio consolidado. el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. al día presuntivo del deceso. Puede prescindirse de este periodo cuando. En esta etapa los herederos reciben el dominio de los bienes previo inventario. El dominio está sujeto a resolución por la reaparición del ausente o por noticias ciertas de su existencia (art. y se realiza en presencia de los interesados. Civ. es decir una constancia junto a la inscripción que exprese que ese bien proviene de una persona presuntamente fallecida con constancia al día presuntivo de la muerte o del nacimiento del causante. a los efectos de la caducidad automática de la prenotación (art. es decir. que se presentasen con posterioridad. tiene lugar una vez q finaliza el periodo d predotación. Precisar el día presuntivo de fallecimiento es trascendental. y en consecuencia se determina quienes tienen derecho a los bienes de aquel. En caso contrario.Derecho Civil 1 la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.394 deben contarse desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente debe entenderse el suceso que colocado en el postrer lugar de una serie de actos de la vida de relación de una persona. 22 de la ley 14.394) Durante el periodo de prenotación. de dominio imperfecto o de indisponibilidad relativa. pudiendo disponerse libremente de los bienes. Si son bienes registrables se inscriben con la prenotación del caso (art. 3) En los supuestos del art. hay una indisponibilidad relativa pues se tiene el derecho de usar y gozar de los bienes. el heredero tiene plena disposición d los bienes recibidos. El periodo de prenotación. constituye un hecho que hace presumir fundadamente que vivía en aquel momento. además del inventario judicial. La transmisión sucesoria en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento tiene características particulares:  Obligación de efectuar inventario judicial de los bienes del ausente. es necesario tramitar el juicio sucesorio correspondiente y la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble. transcurridos 5 años desde el día presuntivo d fallecimiento u ochenta años del nacimiento del presunto muerto (art 30 ley 14. ley 14. La existencia del periodo de prenotación depende de diferentes circunstancias: que hayan transcurrido o no cinco alos desde el día presuntivo de fallecimiento hasta la fecha de la inscripción y entrega de los bienes. 30). Desde este momento quedará sin efecto la prenotación. termina alternativamente de dos maneras: 1) transcurridos cinco años constados desde el día presuntivo de fallecimiento. Cuando fuere posible. 2º. Además el dominio de los sucesores del presumiblemente fallecido se halla subordinado a la no reaparición del ausente. quedan diferidos a favor de aquellos los derechos del ausente.). que se trata de una declaratoria de herederos derivada de un fallecimiento presunto.). la sentencia determinará también la hora presunta del fallecimiento. tal vez esté abierto y conste en el proceso de declaración. En este periodo los herederos o legatarios podrán hacer partición de los bienes. Se trata de un derecho resoluble.394). ese hecho (el desembarco) constituye la "última noticia". Si el ausente dejó testamento. los derechos sucesorios de los herederos se hallan limitados. pues carecen de facultades para enajenar o gravar los bienes sin autorización judicial (art. Como vemos. por haber invocado el denunciante el fundamento de su habilitación para pedir la declaración de ausencia.  Periodo Prenotación. 28 in fine). pero para enajenarlos o gravarlos necesitan autorización judicial. Constituye una garantía a favor del desaparecido para el supuesto de reaparición. 2) transcurridos ochenta años desde el día del nacimiento de la persona presuntamente fallecida (srt. Garantías A Favor Del Ausente. 30). ley 14. Así. por cuanto ese día se abre la sucesión del presunto difunto. el juez dispondrá que se lo abra (arts. primer parrafo). ello significa que se deja constancia en el registro. por ejemplo. El inventario es formal. la inscripción de los bienes en el registro correspondiente debe hacérsela mediante una prenotación. 28). constituye condición resolutoria cuyo cumplimiento lo dejaría sin efecto con alcance retroactivo. la reaparición del ausente o la noticia inequívoca que se llegara a tener de su existencia. pero no se puede disponer de ellos sin cumplir con el tramite de la autorización judicial. se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento". hubiesen pasado cinco años desde aquél o hubiese ya cumplido 80 años el desaparecido (art. conocida la fecha de desembarco de un tripulante de un barco sin que con posterioridad se haya tenido noticia de él. al fijarse el día presuntivo del fallecimiento. 23. 3282 del Cód. Dictada la declaración de herederos. 29. es decir. y una cautela para los herederos concurrentes o preferentes. La apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos en el supuesto de declaración de fallecimiento se operan en la fecha presuntiva de muerte (art. Si está cerrado. mediante escribano designado de oficio por el juez. 106 . inc. Este período. 28. con retroactividad al momento de la apertura de la sucesión.394 y 952 del C. 30. Según la doctrina mayoritaria.C. Efectos Apertura De La Sucesión.  Período d Dominio Pleno: a partir d la conclusión del período d predotación. o que el desaparecido hubiera cumplido ochenta años. Como los plazos según el art.

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Efectos con Relación a la Sociedad Conyugal En la declaración d fallecimiento presunto, la sociedad conyugal no se extingue d pleno derecho, x la sola declaración. En la declaración d fallecimiento presunto la sociedad conyugal se puede disolver en 3 momentos distintos: a) en 1º término se faculta al cónyuge presente a optar entre la disolución o el mantenimiento d la sociedad conyugal, hasta finalizado el período d prenotación. En este caso la presunta viuda puede pedir la disolución inmediatamente después o posteriormente. b) Si el cónyuge supérstite contrae nuevo matrimonio, en ese momento se disuelve la sociedad conyugal. c) Conforme al art 30, la sociedad se disuelve una vez transcurrido el período d prenotacion. Efectos exptrapatrimoniales. La declaración de fallecimiento presunto además de incidir en la relación matrimonial, produce otros efectos de caracter extrapatrimonial; así por ejemplo, si el presunto fallecido ejercía sobre sus hijos la patria potestad, está se extinguirá a raíz de la declaración, ya que faltaría uno de los sujetos de esa situación jurídica. Si el presunto fallecido reaparecía, renace la patria potestad. Lo mismo ocurre si media tutela o curatela, sea que el presunto fallecido fuese tutor o curador, o bien pupilo, dado que si el presunto fallecido era incapaz, la tutela o curatela no tiene razón de ser, por cuanto faltaría el sujeto sobre el cual se ejercía; y sí bien el presunto fallecido tenía funciones de tutor o curador también se extingue la relación entre éste y su representado (sin perjuicio que al incapaz se lo nombrara otro tutor o curador), por motivos analogos a los ya expresados. La tutela o curatela no resurgen en caso de reaparición del ausente pues si el presuntamente fallecido es el representante, debió haberse designado a otro; y si era el incapaz, no se justifica que nuevamente se otorgue ipso iure la representación a la misma persona. Reaparición del Ausente El reaparecido tiene derecho a reclamar sus bienes, pero la medida d esa restitución por parte d los herederos varía según el momento en q aparezca el ausente: a) período d predotación: si se presentara durante este período, esto hace q quede sin efecto la transmisión del dominio hecha a favor d los herederos, en virtud d la condición resolutoria a la cual ese dominio estaba sujeto; x lo q deben restituir la posesión d los bienes al reaparecido (art29 ley 14.394). Con respecto a los frutos y productos, el mismo art 29 d la ley 14.395 establece q se aplicarán reglas relativas a los poseedores d buena o mala fe. Al disponer nuestro CC q el poseedor d buena rehace suyos los frutos percibidos (art 2423 CC) entendiendo x tales los efectos naturales o industriales desde q se alzan o se paran y los frutos civiles desde q recobran o reciben (2425). El dominio d los frutos al poseedor se transmite x la mera percepción, es indiferente q no hayan sido consumidos, x lo q el fruto percibido y no consumido se mantiene en el dominio del poseedor d buena fe. Los productos siempre deben ser restituidos al titular del dominio d la cosa productora (2444) no importando q el poseedor fuera d buena fe. si el heredero es d mala fe, lo q sucede cuando oculta su conocimiento de la existencia del ausente, o q sabe d su existencia o q conoce circunstancias q harían variarla fecha presuntiva d fallecimiento con la consiguiente incorporación d otros herederos, debe restituir los frutos y productos percibidos y los q x su culpa hubiera dejado d percibir, asi como los frutos civiles q hubiera podido rendir una cosa no fructífera si el propietario hubiera podido sacar beneficio d ella. b) Presentación en el período d dominio pleno: aún cuando los herederos han podido disponer d los bienes q integran el patrimonio, el dominio d los q todavía tengan se revoca o resuelve en favor del ausente reaparecido. X ello la ley dispone q si el ausente reapareciese, podrá reclamar la entrega d los bienes q existiesen y en el estado en q se hallasen, los adquiridos con el valor d los q faltaren, el precio q se adeudase d los q se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos (art 32 1º párrafo ley 14.394). a. Régimen d frutos y productos: si bien el art 32 dispone la vigencia d las reglas relativas a las obligaciones y derechos del poseedor d buena o mala fe, los cierto es q el1º párrafo impone la obligación d restituir los frutos no consumidos, con lo q se excepciona la regla gral conforme a la cual el fruto percibido no se restituye cuando el poseedor es d buena fe. Borda dice q se trata d un mero error material d la ley y q debe entenderse q dice “no percibido”. La cuestión no parece poder solucionarse x esta via, x lo q si bien la inversión d la regla es injustificada, corresponde atenerse a ella (conforme Arauz Castex) b. Heredero preferente o concurrente: si concurrido el período d predotación se presentasen herederos preferentes o concurrentes, deben ejercer la acción d petición d herencia (art 32, 2º párrafo). El art 4024 dispone q: Después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el artículo 30 de la ley 14.394, la acción del cónyuge y descendientes del presunto fallecido

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para hacer valer sus derechos, prescribe a los diez años. Esta prescripción rige también para los herederos instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento. Esta prescripción se aplica a los demás herederos legítimos no anunciados en el precepto. Supuesto del art 33 d la ley 14.395 (remisión artículo 108 CC) A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan. (Párrafo agregado por la Ley 14.394). En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. Simple Ausencia y Muerte Presunta Régimen Legal De Ambos Institutos. Distintos Significados De La Palabra Ausencia. El vocablo "ausencia" designa el hecho o la circunstancia de que alguien no está presente, en un momento dado, en un determinado lugar, donde debiera estar o donde su presencia es requerida. En el sentido técnico que se le da en las ciencias jurídicas designa, en cambio, no ya situaciones de simple no presencia, sino de ausencia calificadas por ciertas circunstancias especiales que configuran supuestos normativos a los cuales la ley atribuye, en cada caso, ciertas consecuencias jurídicas aunque difieran entre sí. Podemos señalar los siguientes supuestos, de ausencia calificadas por la ley en el derecho argentino:  Ausencia de una persona cuyo domicilio del lugar de un juicio, se ignora. Aquí se trata indudablemente de la vinculación de una persona humana con un lugar que, desde luego, no es el de su domicilio, porque éste es ignorado, sino el de un juicio. Este supuesto está previsto en los Cód. de Procedimientos en lo Civil y Comercial que para asegurar el principio de contradicción y la defensa en juicio de las personas cuyo domicilio se ignora, arbitran como recurso técnico la citación por edictos y la designación de un curador ad litem que ha de representar al citado en caso de incompetencia. La ausencia en que estos supuestos de las leyes rituales se toma en cuenta, es la referente al lugar en que se tramita el juicio, en el cual está o pueda estar interesada la persona ausente cuyo domicilio o residencia se ignora. En estos casos de duda existe, al menos antes las leyes procesales, de que la persona citada por los edictos está viva y la solución legal es suficiente para asegurar la integridad patrimonial de las personas y la defensa de sus derechos, pues a falta de comparecencia, después de publicados los edictos citatorios, el ausente debe ser representado en el juicio de que se trata, y exclusivamente en él, por el defensor oficial, que actúa como curador ad litem hasta que el ausente comparezca por sí o por representante o, en su caso, se acredite su fallecimiento. No se advierte, pues, la necesidad de declarar incapaz a este ausente y someterlo a curatela.  Ausencia con relación a un juicio determinado. Se origina cuando una persona de existencia visible citada con arreglo a derecho para que comparezca a un juicio en el cual está interesada, o en el cual deba deponer como testigo o dar una declaración como perito, no comparece. Las leyes de procedimientos en lo civil y comercial contemplan la situación de la persona que es demandada y que debidamente notificada por cédula en su domicilio no comparece a prestar la correspondiente intervención en el juicio. La solución que se arbitra en tales casos es declararlo rebelde y seguir el juicio sin su intervención porque el principio de la inviolabilidad de la defensa quedó a salvo con la notificación, que da la posibilidad de defenderse. Las mismas leyes rituales en lo civil y comercial, como también los Cód. de Procedimientos en lo Criminal y Correccional prevén y reglamentan la situación de las personas que debidamente citadas a comparecer a prestar declaración como testigos o a dar un informe como peritos no comparecieren. Son situaciones de ausencia con relación a un juicio que no hacen necesaria una declaración de incapacidad negocial. Su estudio corresponde al derecho procesal.  Ausencia con relación a su domicilio o su residencia y sus bienes en estado de abandono. Se configura este supuesto cuando una persona se halla ausente de su domicilio o de su residencia, y a esta circunstancia se suma esta otra, que ha dejado bienes que exigen cuidado y no tiene apoderado o si lo tuviere lo sea con poderes estuvieren caducos. Este supuesto está contemplado en la ley 14.394 sancionada el 22 de diciembre de 1954, cuyos arts. 15 a 21 contienen una reglamentación orgánica que en su momento colmaron los vacíos o lagunas del Cód. de Vélez, que en el art. 54 incluía entre los incapaces los ausentes declarados tales en juicio sin aclarar a quiénes aludía; ni en este art. ni en el 57, en el que se indicaba que su representante necesario era un curador (inc. º). El Juicio Para La Declaracion De Ausencia Simple. La ley se refiere a los casos de ausencia simple o ausencia con bienes en estado de abandono.

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Quiénes son los ausentes simples en la ley 14.394. De los términos de los arts. 15 a 21 de la ley 14.394 resulta que, cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella y existiendo bienes que le pertenezcan y exige cuidado, no habiendo representante del desaparecido o si existiese no tuviere facultades suficientes o desempeñase inconvenientemente el mandato o estuviere éste caduco, se produce la situación de simple ausencia, que puede dar lugar a que el ausente sea declarado tal en juicio, se lo someta a curatela. Abelenda con Moisset de Espanés sostienen que la ley, al limitar la posibilidad de la declaración de ausencia simple a los supuestos en que no se tuviesen noticias del desaparecido, es criticable, pues aun en caso contrario puede haber necesidad de cuidar de sus bienes. Conforme al art. 15, para que proceda la declaración de ausencia simple deben cumplirse los siguientes requisitos: - Que la persona desaparezca de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella; - Que haya dejado bienes que exijan ser cuidados; - Que no haya dejado apoderado para que cuide dichos bienes, o que habiendolo dejado, éste no tuviere poderes suficientes para actuar, o que desempañare incorrectamente la función o que hubiese caducado su mandato. - Que la declaración fuera pedida por parte interesada y ante juez competente. 2. Curador de bienes. Según el art. 15, "Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñase convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado". Del art. transcrito y de los siguientes 16 a 21 de la ley 14.394, resultará que en los que prevé, es posible promover un juicio tendiente a la declaración de ausencia simple en el momento que fuere necesario, ya que la ley no fija ningún plazo. En este juicio, como primera medida, el juez competente, a instancia de parte interesada, puede designar un curador de bienes del ausente, cuando el cuidado de ello así lo exigiese. De los claros términos del art. 15 surge que el que se designa será un curador de bienes, y en consecuencia, no podrá considerárselo representante del ausente, y que debe ejercer solamente los actos administrativos de mera custodia y conservación dentro de los límites señalados en el Cap. II. Tít. XIII, Secc. II, Libro I, Cód. Civil, rubrado "curadores de bienes" (arts. 485, 488 a 490). Las funciones de este curador de los bienes del ausente será transitorias, según de los arts. 18 a 21 de la ley. Durarán hasta que se presente el ausente por sí o por otro, o se designe, llegado el caso, el administrador provisional que prevé el art. 18, o el curador definitivo previsto en el art. 19, que tendrá el carácter de representante legal del ausente y no de mero curador de bienes según los claros términos del art. 20. Juez competente. El art. 16, ley 14.394, a propósito del juicio para la declaración de ausencia simple, dispone: "Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no lo hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones". El precepto es claro, menos en la frase final: "O el que hubiese prevenido cuando dicho bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones", que sin embargo se ha interpretado en el sentido de que alude al juez del lugar donde existiendo bienes abandonados del ausente, se hubiese hecho la primera presentación. Quiénes pueden promover el juicio y pedir nombramiento de curador de bienes del ausente. Según el art. 17 de la ley 14.394, "Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador del Ministerio Público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente”. El precepto legal transcrito señala en primer término al Ministerio Público, sin aclarar si se refiere al fiscal o al pupilar. Esto dió origen a una interesante discusión doctrinaria, sosteniendo algunos, como Orgaz, que siendo el interés en juego puramente patrimonial y no moral o afectivo, quien debía promover el juicio y solicitar medidas protectoras era el Ministerio fiscal. Otros juristas, en cambio, entendían quien debía intervenir en el juicio, y era aludido en el art. 17, es el Ministerio de menores (pupilar), por tratarse de interes de personas que al ser declarados ausentes quedaban en la categoría de incapaces absolutos mientras no se presentaran. Abelenda opina que durante la vigencia del inc. 5º del art. 54, debía interpretarse que el Mnisterio público aludido en el art. 17 era el pupilar, por cuanto entendemos que la ley 14.394 constituía la reglamentación de esa categoría de incapaces negociales absolutos denominados en el hoy derogado inciso "ausentes declarados tales en juicio", como dijimos precedentemente. Pero ahora la cuestión ha variado fundamentalmente con la derogación del inc. 5º del art. 54 que hizo la ley 17.711, pues los ausentes previstos en los arts. 15 a 21 de la citada ley 14.394, aún después de la declaración de ausencia y designación del curador definitivo como representante del declarado, no pueden considerase incapaces negociales dado por el supuesto ya citado art. 52 del Cód.

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Civil. Siendo así, aunque el propósito de los legisladores al sancionar la ley 14.394 reflejado en su letra haya reglamentar en el inc. 5º del art. 54 del Cód. Civil, y el juicio tendiente a la declaración de la ausencia y designación de un curador como representante del ausente que se colocaba en la categoría de incapaz negocial absoluto, no puede afirmarse hoy que el Ministerio aludido en el art. 17 sea pupilar, porque éste tiene limitada su actuación a la defensa de los intereses de las personas y bienes de los incapaces negociales. En segundo lugar la ley, en una fórmula amplia, señala en el art. 17 que puede pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador "toda persona que tuviere interés legítimo respecto a los bienes del ausente". La fórmula legal fue objeto de críticas y de elogios. Se la criticó porque siendo demasiado amplia abría la posibilidad de promover el juicio a demasiadas personas. Se la elogió porque suprimía el casuismo y no mezclaba en su enumeración menciones concretas de ciertas personas con una mención genérica que cubriera las posibles omisiones de la primera, que resultaría innecesaria. La catedra afirma que la fórmula amplia consagrada en legislaciones vigentes en países extranjeros es buena y funciona bastante bien, pues dentro del Código, en la actualidad existen normas que evitan ciertos abusos de los acreedores que en vez de pedir un embargo o ejecutar los bienes del deudor ausente, promovieran todo un trámite, que antes de la ley 17.711 evidentemente tendía a la interdicción del desaparecido que dejaba bienes abandonados. El instituto del abuso del derecho evita los inconvenientes de la amplitud de la fórmula del art. 17. Así por ejemplo pueden resultar legitimados los presuntos herederos del ausente dado que llegado el caso los mismos serán transmitidos a ellos, los acreedores del ausente ya que ese patrimonio es la garantía de su crédito; los socios; los condominos, y el mismo mandatario cuando sus poderes no fueren suficientes o debiese renunciar (Borda). También tendría legitimación activa el Ministerio Público Pupilar, pero éste solo podría actuar en representación de un incapaz, verbigracia los hijos menores del ausente, y no por derecho propio dado que el ausente no es incapaz. 5. Procedimiento señalado en la ley para el juicio de ausencia simple. La ley 14.394 en el art. 18 establece: "El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor del ausente. El Ministerio Público será parte necesaria en el juicio". En la parte transcrita en el art. 18 la ley señala normas de procedimientos de carácter general que, desde luego, deben ser contempladas con las leyes rituales de las provincias. Tales reglas tienden a asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio y a que la legislación procesal de las provincias se adecue a las exigencias de la ley de fondo. En cuanto a la falta de especificación sobre qué rama del Ministerio Público será parte en el juicio que se advierte en el texto legal transcrito, cabe las mismas consideraciones que hicimos al comentar el art. 17. Administrador Provisional. El mismo art. 18 señala también como regla de procedimientos que: "En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen". Este administrador provisional, suple al curador provisional de bienes que puede designarse conforme al art. 15. Se trata, de un administrador con mayores representativas que el curador de bienes, pues de lo contrario su designación carecería de sentido. Es en cierto modo una designación anticipada, provisional, de un representante del ausente cuando las circunstacias del caso exijan actuaciones representativas que no las tiene el mero curador de bienes, que cumple solamente funciones de custodio y conservador. Así resulta del art. 20, que dice: "Si antes de la designación del curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el art. 18". En cuanto a las otras medidas que puede adoptar el juez, entendemos que no pueden ser otras que las que se refieran al cuidado y conservación de los bienes del ausente”. Declaracion De Ausencia Simple Y Designacion De Curador Definitivo. El art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales ya señalados, oído el defensor del ausente en el juicio, es decir quien en el juicio actuó como curador ad litem, corresponde que el juez declare la ausencia y designe un curador”. Antes de la desición judicial colocaba al ausente declarado tal en el juicio en la categoría de incapaz negocial absoluto, y de ahí que se le designara simultáneamente un curador como representante necesario cuya actuación representativa debía cumplir a tenor del art. 20, es decir como todos los curadores de persona y con el contralor judicial y la actuación promiscua del Ministerio Pupilar. Actualmente, como los ausentes declarados tales en juicio dejaron de ser considerados incapaces negociales con la derogación del inc. 5º del art. 54, el curador definitivo designado de conformidad con el precepto del art. 19 de la ley 14.394, no puede ya ser considerado representante necesario de un incapaz, Abelenda sostiene, sin embargo, que es un representante de persona y no de bienes ante los claros términos de la ley (art. 20), que no fue objeto de modificación por parte de los reformadores de 1968. Se da, por lo tanto, una muy particular situación que en cierto modo contrario a los principios clásicos del derecho civil, cual es que una persona con capacidad negocial tenga un representante legal.Mientras la ley no se modifique, al curador definitivo del ausente le incumbe funciones que a los curadores de incapaces negociales, pero sin el contralor que significa la actuación promiscua del Ministerio Pupilar, que establece el art. 59 en el caso de incapaces. El art. 20 de la ley que venimos

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analizando, establece: "Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rige por lo dispuesto en el Cód. Civil respectos de los tutores y curadores", lo cual significa que ha sido instituido como representante de persona. En cuanto a las personas en las que puede recaer la designación del curador definitivo del ausente declarado en juicio, el art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Para esta designación será preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden: 1) El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal. 2) Los hijos. 3) El padre, o la madre. 4) Los hermanos y los tíos. 5) Los demás parientes en grado sucesible". Desde luego tal declaración no obsta a que el ausente obre en el lugar donde se encuentre con la capacidad que le correspondía sin considerar a la declaración de ausencia. Pero este pronunciamiento sirve para fijar el estado de relaciones jurídicas pendientes o que se formalicen después, con respecto a terceros, para quienes el ausente está habilmente sustituido en la administración de los bienes por el curador que se le ha nombrado. Es desde este punto de vista que la ley instituye la representación del ausente, quien por razón de esa ausencia está, en la especie, impedido para realizar cualquier acto jurídico. Cesacion De La Curatela Del Ausente Declarado Tal En Juicio. El art. 21 de la ley 14.394 preceptúa a este respecto: "Termina la curatela de los ausentes declarados: 1)"Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado". El precepto se justifica plenamente porque la razón de la declaración era la ausencia y el estado de abandono en que se encontraba sus bienes, así también como la necesidad de una actuación del sujeto jurídico o de su representante, y ella desaparece con la presentación del desaparecido declarado ausente, pues él por sí o por apoderado puede proveer lo necesario para la defensa de sus derechos. 2) "Por la muerte del mismo". Este inciso alude a la muerte real comprobada y es solución lógica, pues con ella termina la existencia de la persona, se abre la sucesión y se atribuyen los bienes a los herederos. 3) "Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado". Se trata de un supuesto de muerte real aunque no comprobada, pero sí declarada sobre la base de una presunción legal iuris tantum. Siendo así, la solución es lógica, pues tal declaración de la muerte presunta tiene los mismos efectos que la muerte real comprobada. Una cuestión que divide a los autores es que sucede si se tienen noticias de la existencia del ausente, o reaparece en un lugar distinto al de situación de los bienes. Para Llambías la curatela debe cesar. En cambio Fassi y Rivera sostienen que la ley exige la presentación del ausente, y que la finalidad de la ley es la protección de los bienes del ausente, por lo que no se produce la extinción de la curatela sino cuando el ausente reasume el gobierno de su patrimonio, o al menos está en condiciones de hacerlo, lo que no sucede por el simple hecho de que se lo haya visto en cualquier lugar. Los Diversos Casos De Muerte Presunta. Para Alterini, se trata de una etapa distinta, generalmente confundida con la ausencia con presunción de fallecimiento, hasta lo que llevamos visto, el desaparecido, es, sólo “ausente con presunción de fallecimiento” o, en otros término, un ausente que se estima verosímil haya muerto. Hay un momento en el cual la ley lo reputa sin más muerto que, es el de la “muerte presunta”. ¿Cuándo?: “transcurirdos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona” (art. 30 de la ley 14.394), lo que sea anterior: por ejemplo si la fecha de fallecimiento presunto se fija en un día en que la persona tendría 40 años de edad, hay que esperar los 5 de plazo, pero si se establece en un día en que tendría 77 años de edad, al cumplirse 80 de su nacimiento, esto es antes de aquél término de 5 años, se lo tiene por muerto presunto. Podría inclusive, ocurrir que , por haber ya pasado 80 años desde el nacimiento a la fecha del fallecimiento presunto fijada por el juez, se omita la etapa de declaración de “ausencia con presunción de fallecimiento” y se pase sin más a la de “muerte presunta”. Efectos. Importancia Y Trascendencia En Los Derechos Patrimoniales Y De Los Derechos De Familia. La muerte presunta produce efectos patrimoniales: “Queda sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes” (art. 30) “Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal” (art. 30), téngase presente que esta disolución se produce ipso iure, y no es por tal, facultativa del cónyuge, como en el caso del ausente con presunción de fallecimiento, todavía no “muerto presunto”.

Reaparición del ausente. Efectos Si llegase a aparecer el presunto fallecido pueden ocurrir dos cosas: - q su cónyuge no se haya vuelto a casar, en cuyo caso sigue en pie el matrimonio, dado q el vínculo permanece inalterado. - Q el cónyuge supérstite haya contraído nuevo matrimonio, en este caso es válido el nuevo matrimonio, dado q al contraerse este, se disuelve el anterior (art 31 ley 14.394).

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Persona Jurídica Distintos Tipos. Asistematicidad del CC en la Materia. Importancia d su Correción. Nuestro CC emplea en los art 31 y 32 las expresiones “persona d existencia ideal” y “persona jurídica”. Artículo 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes. Artículo 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas. Para Freitas, q ha sido la fuente d esta materia, estos 2 conceptos no eran sinónimos. “personas d existencia ideal” designa a todos los entes q no sean d existencia visible o natural. A su vez, se clasifican en públicas y privadas. Las primeras son las personas jurídicas propiamente dichas, q requieren autorización del Estado, y se dividen a su vez d existencia necesaria y posible. En cambio, “personas privadas” son las q funcionan como tales sin autorización del Estado. La terminología d Freitas resulta inactual. hoy se denomina privados a lo q el llama d existencia posible, a las q encima ubica dentro d las publicas. Nuestro codificador siguió este sistema, y x lo tanto “personas d existencia ideal” y “persona jurídica” no son sinónimos. La primera sería una expresión genérica q comprendería a la segunda y a las personas d existencia ideal propiamente dichas, q serían las simples sociedades. En la doctrina más corriente y en la jurisprudencia, ambas expresiones se utilizan indistintamente y designan un mismo concepto. Con la redacción original del art 32 la cuestión tenía enorme importancia práctica, xq si ambas designaciones se juzgaban equivalentes, era imposible sostener la personalidad d las sociedades civiles y d las sociedades comerciales q no fueran anónimas q no estaban incluidas como personas jurídicas en el art 33. Con la sanción d la ley 17.711, q incluyó a las sociedades civiles y comerciales como personas jurídicas en el texto reformado del art 33, la importancia práctica d la cuestión suscitada x la redacción del art 32 decreció considerablemente. No obstante ello, la diferencia entre las personas jurídicas y las personas d existencia ideal propiamente dichas, como son en el sistema actual las asociaciones no reconocidas, tiene importancia en relación con la capacidad (art 46). Artículo 33. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1ro. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios; 2do. Las entidades autárquicas; 3ro. La Iglesia Católica; Tienen carácter privado: 1ro. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar; 2do. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Clasificación  personas jurídicas nacionales: el art 33 establece q las personas jurídicas nacionales se distinguen en aquellas d carácter público y privado. Respecto a las personas jurídicas públicas, la clasificación no tiene carácter normativo, sino más bien descriptivo (deriva d las disposiciones d derecho público).  Personas jurídicas públicas estatales: a) enumeración legal: según dispone el art 33. b) Distinción previa: la1er distinción corresponde a si pertenecen o no al Estado (en nuestro derecho, no todo lo público es del Estado). Además d los Estados mismos, son entes estatales aquellos q: 1.Q son creación directa del Estado, 2.Q ejercen potestad e imperio en su actividad, 3.Patrimonio totalmente estatal, 4.desempeñan un servicio público. c) personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1, 9, 10, 14 a 18, 20, 21 y 23, 31, 36, 74, 86, 94 y 110 d la CN, q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6, 31,104 a 109) d) municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. Pueden ser d base territorial o funcional. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN), q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x

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esta redacción crea tbn una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. Excepcionalmente algunas sociedades no lucrativas pueden organizarse bajo esta fórmula. las asociaciones “simples”. entidades empresarias. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional.. Las asociaciones q se encuentran en esta categoría son las q han recibido la autorización legal. y gozado por los beneficiarios. q aportan los medios para lograr su objetivo. d modo q la sociedad es tal por el tipo adoptado y no x el objeto. y su organización surge del código d derecho canónico. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución. de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. En sentido lato se denomina así a toda afectación de fondos a fin de interés soc. se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. como erróneamente lo menciona el inc. q menciona las asociaciones q no tiene existencia legal como personas jurídicas es claro q al menos para estas se aceptado la antigua clasificación y la consiguiente restricción de capacidad. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. c) Distinción fundamental: separando las personas privadas sin fines de lucro (asociaciones y fundaciones).33 es confusa. no son personas jurídicas pero si sujetos d dcho (personas de existencia ideal). d) Personas jurídicas privadas sin fines de lucro: son las asociaciones reconocidas y fundaciones. El art 2 d la CN. Se llama asociación a toda unión de personas q se agrupan p/ conseguir un fin común. obras sociales.  Personas jurídicas públicas no estatales: a) concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. ejercen algún tipo d función pública. en sentido estricto hay fundación cuando parea obtener una finalidad se crea una persona jurídica a la cual se aportan bienes. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.  Personas jurídicas privadas: a) concepto: aquella cuya existencia y fundamento se regulador el dcho privado. y obtengan autorización para funcionar. Ej: colegios profesionales. En sentido estricto se reserva esta acepción para las personas sin fines d lucro. puesto q con una formula tan amplia. 1º del art 14 del CC. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. f) Carácter civil o comercial de las sociedades: el art. sindicatos. esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales. Sin embargo al haberse mantenido al parte inicial del art. b) La iglesia católica: en nuestro derecho. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966. Su ppal característica es le patrimonio q es aportado por los fundadores. lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado. La redacción de la ultima parte del art. en tanto q la mención de sociedades q según el mismo tengan aptitud para adquirir dchos y contraer obligaciones sin autorización del estado para funcionar. La fundación es la personificación d un patrimonio con fines altruistas. en la q se declara persona jurídica. la autorización para funcionar.550) establece: “habrá sociedad comercial cunado dos o más personas en forma organizada. junto con el art 76 d la misma. Pueden ser creadas x todo estado. 46. posean patrimonio propio. para obtener alguna utilidad (dinero) q dividirán entre si. Esto está reglado en el art 67 d la CN. 333 son sin fines de lucro. 2do. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. participando de los beneficios y soportando las pérdidas”.Derecho Civil 1 objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. Las personas jurídicas establecidas por el art. conforme a uno d los tipo previstos en esta ley. b) Texto legal:” Tienen carácter privado: 1ro. rompe el criterio de la clasificación (algunos autores atribuyen esto a los consorcios de propiedad horizontal q tienen fines económicos pero no lucrativos). Su ppal característica es la presencia d los miembros q la constituyen. g) Otras entidades: se convierten en sujeto d dcho todas las entidades q conforme a la ley 113 . Las sociedades civiles son aquellas en las q dos o más personas se obligan con una prestación. aseguran su defensa. requieran o no autorización estatal para funcionar. e) Sociedades: Es la unión de personas q se organizan para la obtención de utilidades y su reparto entre ellas. 1 de la ley de sociedades (19. Las corporaciones religiosas tienen carácter privado. administrado por los órganos. El carácter comercial d estas sociedades esta dado por los fines lucrativos. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. no podrían quedar entidades q no fueran jurídicas.

Son el resultado de un acto constituyente. a las q el estado no les negó expresamente este carácter.SOCIEDADES COMERCIALES . El fin que persigue es de interés público. y las de existencia ideal son las excepciones.SOCIEDADES CIVILES SIN AUTORIZACION . Vidal. Aún dp de las reformas siguen existiendo en nuestra legislación sujetos d dcho q no son personas jurídicas.Dispositivo de actuación.. tomando en consideración todas las disposiciones legales q inciden en la cuestión. herencia o legado. etc en al q hay dchos q pertenecen a varios sujetos sin q lleguen a constituir una persona. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares. no tiene capacidad para recibir x donación. Posee la potestad de Imperio. Los requisitos de fondo son: 1.FUNDACIONES PRIVADO 1 – CON AUTORIZACION .LA IGLESIA CATOLICA ASOCIACIONES DE .Derecho Civil 1 tengan capacidad para adquirir dcho y contraer obligaciones. 2. No poseen dicha potestad.Finalidad de bien común. x lo q el texto final del art. regulares e irregulares g) La masa de la quiebra EL ESTADO NACIONAL DE CARÁCTER PUBLICO 1 . Los requisitos de forma son: 114 . Las personas jurídicas son al especie normal o gral.  Casos dudosos: existe una serie de situaciones jurídicas en las q se discute si presentan personalidad. En el mismo caso s encuentran ala comunidad hereditaria la soc. Alterini.CADA PROVINCIA CADA MUNICIPIO 2. conyugal.OTRAS ENTIDADES CARACTER 2- CRITERIO CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. etc) y casi unanimidad jurisprudencial. 33 debe interpretarse sistemáticamente.Patrimonio propio. Elementos de existencia de las persona jurídicas Para que las personas jurídicas es indispensables que ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma. D modo q en opinión de Laquis el consorcio carece d patrimonio lo q significa al imposibilidad de constituirlo d sujeto d dcho. entendido como un poder ordenador. 3. a) Sociedades comerciales de hecho irregulares b) Sociedades comerciales nulas c) Sociedades civiles de hecho d) La indivisión hereditaria e) La sociedad conyugal f) Las asociaciones no reconocidas. h) Quid de la propiedad de consorcio d propietarios: a partir de 1968 la tesis d la personalidad del consorcio encontrón u sólido apoyo doctrinario (Borda. Pero esta se vio interrumpida pro un pronunciamiento q estableció q los propietarios lo son sobre las partes propia d manera exclusiva y d las comunes respecto d las cuales se establece un condominio forzoso.CADA ENTIDAD AUTARQUICA 3.

Finalmente. de manera tal que no resulta satisfactorio el criterio contractualita.Derecho 1. 2. Llambías sostiene que se trata de un dispositivo de gobierno de la entidad. o acto fundacional si se refiere a una fundación. donde exige como requisito de la persona jurídica la posesión de un patrimonio propio. Son el conjunto de disposiciones referentes a cada uno de las personas jurídicas. los derechos y deberes de sus miembros. 1. Requisitos De Forma. La palabra licitud. es un término neutro. pues según él hasta hay fundaciones carentes de esa finalidad como las fundaciones de familia reconocidas como sujeto de derechos. en que no existe acuerdo de partes. que encuentra diferencias fundamentales del contrato con los estatutos. pues si el bien común esta ausente del objetivo perseguido por la entidad no se justifica que se le reconozca la plenitud de la capacidad jurídica. Tal acto constitutivo es de la mayor importancia. la constitución e inversión de su patrimonio. También se han detectado otras diferencias con las demás personas jurídicas. 115 . Llambías coincide con Borda. pues no es concebible que se pueda seleccionar los medios apropiados para el logro del fin de la entidad si esta no cuenta con una cabeza o administración que provea a ello. importan el ordenamiento de la entidad y fijan su posición jurídica y la de su miembros. las causas de su extinción y el destino de sus bienes. que se identifica así con el nacimiento efectivo del nuevo sujeto de derecho. pues mal podría la entidad ser titular de un patrimonio si careciera de esta capacidad. 33. Civil 1 Requisitos De Fondo. por entero indispensable en las previsiones estatutarias para que aquella pueda ser reconocida en el carácter de personas jurídicas. 2. inexpresivo. sino una sola voluntad. lícita y posible. Donde más se aprecian esas diferencias es en las fundaciones.Acto Jurídico Constitutivo: Para que la entidad pueda recibir el reconocimiento de su personalidad por un acto estatal. A esta exigencia se refiere el art. que no penetra en la esencia del concepto de persona jurídica. En cuanto a su naturaleza jurídica podemos decir. En cambio Borda sostiene que el fin de bien común es lo que justifica la existencia jurídica de estas entidades y obliga a reconocerles el carácter de sujetos de derecho. con motivo de la incorporación de nuevos miembros que daban su conformidad al contrato social mediante su ingreso. el Código exige que la entidad no subsista de asignaciones del Estado. En ella se determina el nombre. Este trámite administrativo se inicia con un pedido de los particulares interesados en la gestión de la personería.Finalidad De Bien Común: Es un rasgo característico exclusivo de las fundaciones. que para la doctrina clásica los estatutos configuraban una especie del género contrato. De ahí que propugne que solo ha de exigirse que la finalidad de la persona jurídica sea como la de cualquier otra actividad. pues si así ocurriera no se trataría de una persona jurídica privada. Son las reglas fundamentales y básicas que organizan y rigen la vida de cada persona jurídica. Toda modificación o aprobación requiere la autorización del Estado. El Código agrega que la entidad ha de tener capacidad. Ferrara ha discutido que este elemento sea indispensable y se pronuncia negativamente. que no tiene con quien convenir los estatutos de la futura fundación. sino de un desprendimiento estatal personalizado.Patrimonio Propio: La existencia del patrimonio es un presupuesto indispensable para que la entidad pueda acceder a la personalidad jurídica. el fin de la institución. no solo en cuanto rige desde ya de los interesados con relación a las obligaciones que ellos hubiesen. los órganos de gobierno. 1.Dispositivo De Actuación: Los cuerpos morales no existen sino tienen constituidos por un dispositivo referente a su gobierno.Un acto de reconocimiento estatal. desde que el patrimonio es un elemento inseparable de la personalidad como atributo de ella. Esta postura fue cuestionada por la doctrina moderna. es indispensable ante la Inspección General de Personas Jurídicas. sino también porque el ulterior reconocimiento estatal de la persona jurídica se hará con efecto retroactivo a la fecha de ese acto constitutivo. dependiente del Ministerio de Justicia. que se celebraba por los miembros originarios y se renovaba en la forma de contrato de adhesión. Y aun antes por medio de un acto jurídico que vincula a esos interesados en el propósito de constituir la persona jurídica: es el acto jurídico constitutivo de la entidad que si se trata de una asociación se llama acto conjunto. 3. por sus estatutos. en este caso. de adquirir bienes. domicilio. Los estatutos obligan a los miembros como la ley misma.Un acto constitutivo emanado de los particulares. 2.Estatutos.

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La doctrina aceptable es la de encontrar en los estatutos una norma privada, una ley en sentido material, porque son la verdadera fuente de derecho, con eficacia que se extiende, por lo menos al ámbito de la vida interna de la persona jurídica y que no tienen valor de pacto convencional. 3- Reconocimiento Estatal: El proceso de constitución, de la persona jurídica que se inicia con el acto jurídico constitutivo, culmina con el acto administrativo del reconocimiento de la personalidad. Representación de las personas jurídicas. Su verdadero carácter El mecanismo por el cual expresan su voluntad las personas jurídicas no puede ser concebido como una cuestión de capacidad de hecho, q ellas carecen de los atributos psquicos de las personas físicas, y no tiene sentido discutir si pueden o no ejercitar por si mismos sus dchos. Es evidente q las personas jurídicas tienen la voluntad de sus integrantes, la cual se expresa de diversos modos (asambleas, consejos d administración, representantes legales). Frente a los terceros la voluntad de las personas jurídicas es la de sus representantes. La voluntad q el representante manifieste en un acto de la persona jurídica, será atribuida como voluntad de ella. De esa forma el dcho ha creado un concepto d voluntad jurídica. Las polémicas de la naturaleza de las personas jurídicas han tenido inciodencia en las concepciones sobre su representación: - Teoría d la representación: (savigny) concibió a la persona jurídica como “incapaz absoluta d hecho” carente d voluntad ppia (en el sentido psicológico), y por ello sometida a una representación necesaria. Las personas jurídicas tienen la voluntad de sus representantes. La actuación de esos representantes se rige x las reglas del mandato, y si excedieron los límites de sus poderes, no obligaran a la entidad siendo responsables exclusivos d sus actos. La existencia de un mandato crea un vínculo externo entre el representante y al persona jurídica, en el caso q algunas atribuciones no estén expresamente dispuestas en los estatutos, hay q concluir q el representante no las tiene. - Teoría del órgano: las doctrinas de la realidad concibieron a las personas jurídicas como “organismos”, dotados de miembros q actuaban “dentro” d ellos, y por ello les atribuyeron capacidad de hecho. Órganos d la persona jurídica son las personas, o grupos de personas físicas, q por disposición d los estatutos están autorizados a manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad jurídica necesaria para conseguir sus fines. Se establece un vínculo d carácter interno entre la persona jurídica y el miembro al cual le toca cumplir una determinada función, este víncuilo se rige por los estatutos q establecen las atribuciones correspondientes a las funciones a desempeñar. El representante declara su propia voluntad, pero lo hace en el interés de su representado, mientras q el organo declara directamente la voluntad d la persona jurídica. - Posición actual: Las dos doctrinas desarrolladas anteriormente describen correctamente un aspecto del problema, y lo desfiguran acudiendo a metáforas q se tratan como si constituyeran situaciones reales. Hablar d una capacidad de hecho d entes q carecen d cuerpo y alma no tiene sentido. La doctrina contemporánea observa q no pueden ser confundidos el “órgano” y el “representante”, desde q no todos los órganos d la persona jurídica tienen poderes para representarla. La asamblea, órgano soberano de las asociaciones y sociedades no la representa, tampoco lo hacen: las sindicaturas, consejos d vigilancia, etc. Por ellos cabe concluir q las personas jurídicas sólo pueden ser representadas x aquellos órganos a los cuales al estructura interna del ente les atribuye expresamente facultades al efecto. El vínculo es interno y por dicha razón cuando una persona jurídica actúa por medio del órgano correspondiente, la figura del órgano absorbe a la del representante. Régimen legal En nuestro sistema legal la persona jurídica actúa por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido según lo establce el art. 35 : “Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido”. Art. 36: “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto de los mandatarios”. El artículo 37 por su parte establece que “si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato”. Es clara la orientación ficcionista del Código argentino, en la nota al art. 35 in fine, Velez escribió: “la persona jurídica pues solo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad”. La solución no ofrece grave problema en torno de la responsabilidad de la persona jurídica por actos lícitos. Más delicado es el problema en cuanto a la responsabilidad por hechos ilícitos. La capacidad de las personas jurídicas Capacidad de dcho

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Para la realización de los fines q la persona jurídica se propone, ella goza d una capacidad q puede referirse tanto a los dchos patrimoniales como a los extramatrimoniales; si bien respecto de algunos de ellos carece capacidad de contraerlos por ser inseparables de la condición humana (matrimonio, filiación, patria potestad, etc). Cuando se habla de capacidad refiriéndose a las personas jurídicas, se habla de capacidad de derecho, pues no es posible concebir con respecto a ellas un desdoblamiento en cuanto a la titularidad de un dcho y su ejercicio, porq desde su inicio cuenta con un dispositivo de actuación q le permite alternar en el mundo jurídico. Por lo tanto la persona jurídica conforme a su naturaleza cuenta con dispositivos de actuación, q son incompatibles con toda imperfección para el manejo de sus dchos. El principio q rige la capacidad Las personas jurídicas están regidas en cuanto a su capacidad por un principio de libertad y amplitud. Así resulta el juego de los art. 31(segunda parte) y 35 del CC, en cuanto el primero de los declara q pueden adquirir los dchos o contraer las obligaciones q el CC regla en los casos y por los modos y formas q el mismo determina; y el segundo agrega q pueden adquirir los dchos q el CC establece, y ejercer los actos q le sean prohibidos. Por tanto el problema de capacidad debe ser resuelto en forma similar al de las personas de existencia visible, en el sentido d q ellas pueden adquirir todos los dchos y ejercer los actos q no les sean prohibidos; pero este principio resulte morigerado por la incidencia del principio de especialidad, y por las restricciones impuestas por la ley o por la naturaleza de las cosas. Limitaciones  Impuestas por el principio de la especialidad: este indica q la capacidad d la persona jurídica solo puede ejercerse en orden a los fines de su institución, q son aquellos q el estado en su momento computo como conducentes al bien común, y en base a los cuales reconoció al ente como sujeto de dcho.. se comprende q a los márgenes de los fines de su institución, carezca la persona jurídica de toda capacidad, porq en verdad carece tb de personalidad (Llambías) Al principio de la especialidad se refiere el art. 35 del CC: “las personas jurídicas pueden para los fines de su institución, adquirir los dchos q este código establece, y ejercer los actos q no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes q sus leyes o estatutos les hubiesen constituido” pero cabe recordar q establecido el marco de la capacidad de la persona jurídica dentro del principio de la especialidad, ella se ejerce con amplitud respecto de toda clase de dchos, aun de aquellos q no hubieren sido establecidos por el CC, con tal q no les sean prohibidos. En este punto nada dice el CC de ni a favor ni en contra d otros dchos q pudiera adquirir la persona j., los cuales deben ser conceptuados admisibles si caen dentro del régimen especial. Porq para los fines de la institución la entidad benéfica de la autonomía d su libertad para adquirir toda clase de dchos no prohibidos. En cuanto a la interpretación, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en el mantenimiento de un criterio amplio para observar los fines de la entidad, en el sentido q además de los actos jurídicos correspondientes a su objeto, tbn esta capacitada para los q por implicancia sean requeridos para la mejor consecución de los fines, es decir q esta habilitada para encara toda actividad mas o menos relacionada con el mismo; pro en cambio el principio de especialidad impide q se desvirtúe el objeto para el cual fue constituida la persona.  Limitaciones impuestas por la ley: dentro del marco de la anterior característica, las personas jurídicas se ven restringidas en su capacidad por imperio de ley. En nuestra legislación con respecto al usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres personales q se constituyeren a favor de personas jurídicas, dchos q no pueden perdurar mas de 20 años ( arts. 2828, 2920, 2969, 2972, 3004, CC), en tanto q tratándose de las personas visibles pueden prolongarse por un tiempo mucho mayor, hasta el termino de la vida del titular.  Restricciones provenientes de la naturaleza de las cosas: imposibilita q estas instituciones puedan ser titulares d dchos inseparables de la condición humana, tales como los de orden fliar. Los principales dchos patrimoniales con los q cuentan las personas j. Son: *posesión de cosas y cuasi posesión de bienes; *dchos reales con limitación expresada en cuanto al tiempo de usufructo, uso, habitación, etc.; * dchos intelectuales en su significación patrimonial; *dchos creditorios q manen de actos lícitos y fuentes legitimas de obligaciones; * pueden prescribir y son pasibles de prescripción; * pueden recibir herencias y legados. Los dchos extramatrimoniales de los q pueden ser titulares son: * atributos inherentes a la personalidad con excepción del estado y ejercer los dchos subjetivos q manan de los mismos; *pueden ser comerciantes por la forma de su constitución; *poseen dcho al honor; * pueden tener la tutela de incapaces a nivel nacional; * gozan de dchos constitucionales (libertad en sus distintos niveles); * pueden crear una fundación; * asociaciones y fundaciones gozan de dchos disciplinarios respecto de terceros en conformidad con sus estatutos. Modos de actuación de la persona jurídica Partiendo de esta posición y cualquiera sea la doctrina que se adopte en relación a la naturaleza jurídica de la persona jurídica, no puede desconocerse un dato de la realidad: la actuación de las personas jurídicas solamente se realiza por medio de las personas físicas.

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Esta realidad plantea el problema de establecer cuál es la relación jurídica de la persona jurídicas con las personas individuales que actúan en su nombre y por su cuenta, como asimismo determinar cuáles son los actos de las personas físicas que pueden imputarse a la persona jurídica, y por consiguiente comprometen la responsabilidad de ella. Así por ejemplo, si el gerente de una fábrica compra con su nombre una máquina de escribir, ¿quién es el deudor por el saldo del precio de la máquina, el mismo gerente o la fábrica?, ¿qué reglas y principios se aplican para llegar a esta conclusión?. Las respuestas varían según sea la teoría que se adopte y fundamentalmente podemos citar dos en relación a este tema: la teoría de la representación y la teoría del órgano. a. Teoría de la Representación. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus representantes legales, y entre la persona jurídica y estos existe una relación de representante y representado, aplicándose a esa relación las normas del mandato. Esta teoría es sostenida por los partidarios de la ficción, que afirman que siendo la persona jurídica un ente ficticio creado por la ley, carente de voluntad, no pueden actuar por sí en la vida civil: es un incapaz absoluto de hecho. En consecuencia, solo puede actuar por medio de las personas físicas que son las representantes legales que le acuerda la ley, así como el tutor actúa como representante del pupilo. En esta teoría los actos jurídicos que realicen u otorguen los representantes de la persona jurídica en los límites de su representación o poder obligan y comprometen a la persona jurídica representada tal como sucede en los supuestos ordinarios de mandato. Esta teoría conduce a la responsabilidad de la persona jurídica por los actos ilícitos de sus representantes, puesto que el mandato se otorga solamente para los actos lícitos. Si el representante realiza un acto ilícito, y causa daños y perjuicios a un tercero, no pueden afirmarse que lo realiza en ejercicio de su mandato, y el acto es solamente atribuible a su persona, Por su lado, la persona jurídica no responde por esos daños y perjuicios que no le son imputables. b. Teoría del Órgano. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus órganos, las personas físicas, que son parte integrante de la entidad, existiendo entre la persona jurídica y sus órganos una relación institucional, rigiéndose esta relación por las normas de la constitución y organización de las persona jurídica. La teoría de la representación mantiene una posición dualista: ella supone dos sujetos de derecho (el representante y el representado) y un vinculo externo. El problema de la imputación del obrar de las personas físicas y las personas jurídicas permanece, entretanto, sin respuesta. La teoría del órgano, en cambio, adopta una posición monista: el organo en su carácter de tal forma parte integrante de la persona jurídica, estando vinculado a ella por una relación interna. Constituye entre ambos un solo sujeto de derecho. La calidad de representante emana de la ley o de un acto jurídico, en tanto que la calidad de órgano proviene de la constitución de la persona jurídica. Finalmente se argumenta que el órgano en contraposición al representante, encarna toda la voluntad de la persona jurídica. Se descarta, entonces la aplicación de las normas de mandato que supone que la persona que actúa en nombre de la persona jurídica lo hace con su propia voluntad, y en virtud de un vinculo contractual. La voluntad que expresa la persona física en nombre de la persona jurídica es la voluntad del ente colectivo que es un ente real que exprese su voluntad jurídico por medio de sus agentes u órganos, no existiendo dualismo entre éstos y la persona jurídica como existe en la relación de mandato. La teoría del órgano es sostenida por los partidarios de la teoría de la realidad de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, como así también por algunos partidarios de la teoría de la institución y en la actualidad es la aceptada por el derecho societario, administrativo, etc. c. Nuestro régimen legal. El Código Civil adopta como principio el sistema de la representación legal (arts. 35 y su nota, 36, 37 y 1870 incs. 2 y 3). En este orden, el art. 36 expresa: “que se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto a los mandatarios”. Llambías sostiene que esta norma contiene un principio justo, ya que solo deben imputársele a la persona jurídica los actos señalados en la órbita del funcionamiento del órgano, puesto que los no se encuentran comprendidos constituyen una desorbitación de las funciones y no puede imputarse el efecto del acto de la persona jurídica. Como resultado de la adopción del sistema de la representación legal, el Código Civil reputa a los actos de la persona jurídica a los celebrados por sus representantes legales que no excedan los límites de su mandato (art. 36) En consecuencia los actos que impliquen una extralimitación de los poderes del representante no serán atribuibles a las personas jurídica.

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En suma, un acto obrado en nombre de la persona jurídica con exceso de las atribuciones no se imputa a la entidad, sino al mismo representante como persona individual o física, quien queda obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte que no conocía los poderes del mandante (arts. 1161 y 1833 C.C.). Declarada la nulidad del acto celebrado por el representante de la persona jurídica en exceso de sus poderes, además de los efectos normales de la nulidad pronunciada (art. 1050 y ss. C.C.), las personas jurídicas, de carácter público o privado, quedan obligados por el enriquecimiento sin causa que le acto les hubiese reportado (arts. 2306 y 2310). La órbita de las facultades de los representantes de las personas jurídicas en nuestro sistema jurídico debe encontrarse en el acto constitutivo de la persona jurídica o en el estatuto, si el acto constitutivo o de los estatutos no se pueden apreciar cuáles son los podepersona jurídica, para establecer si actuó o ni dentro de ellos, habrá que acudir a las normas del mandato (art. 37). En consecuencia, estos representantes estarán autorizados en principio para otorgar actos de administración (art. 1880 del C.C.) Por aplicación de los principios generales, la ratificación posterior del acto por la persona jurídica, por intermedio de sus órganos competentes, borra el exceso de poder y obliga por los efectos del acto obrado. La prueba de los atributos de la persona jurídica Acabamos de ocuparnos de la capacidad. Les corresponde también nombre y domicilio, no así el estado, si se lo entiende en función exclusiva de la situación familiar de la persona.  El Nombre. El atributo de la individualización es necesario en toda persona, sea física o jurídica. Estas últimas deben, pues, contar con una designacion que permita distinguirlas. En nuestro país la materia del nombre de las personas se rigió durante mucho tiempo por el derecho consuetudinario. Recién con la sanción de la ley 18.248 se legisló sobre el nombre de las personas físicas, no existiendo hasta la fecha reglas generales aplicables a la denominación de las personas jurídicas. Por esta razón adquieren particular relevancia de las normas de la ley de sociedades mercantiles sobre nombre de las sociedades, a las que haremos una breve referencia. Antes de ello, conviene recordar que las "Normas de la Inspección General de Justicia" (Resol. Gral Nº 6 del 24 de diciembre de 1980) establecen en el orden local disposiciones reglamentarias en materia de nombre de las entidades. El art. 8 de la Resolución estatuye que "No se conformarán actos constitutivos de entidades con denominación igual o similar a otras ya existentes o que puedan confundirse con instituciones o dependencias o empresas del Estado o inducir a error sobre la naturaleza y características de la entidad. La prioridad en la denominación se juzgará teniendo en cuenta el ente que primero se haya presentado ante la I.G.J.". El art. 9 de la mencionada reglamentación admite "la adopción de denominación que, respetando el principio de la inconfundibilidad de la persona jurídica, contenga elementos comunes con otras ya registradas, mediando conformidad de estas últimas para la utilización de tales elementos, la que se acreditará fehacientemente previo a la conformidad". Nombre Social Y Nombre Comercial. Por nombre comercial, en sentido propio, puede entenderse la designación o denominación con se distingue el establecimiento comercial o industrial, o como también se ha dicho, el nombre individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales, o productores ejercen los actos de comercio, industria o explotación. Nombre social. La generalidad de la doctrina no distingue entre nombre social y nombre comercial, aplicando ambas alocuciones de manera indistinta, al medio de identificación de las sociedades mercantiles. Sin embargo, existen diferencias que permiten distinguir adecuadamente ambos conceptos. El nombre comercial tiene por finalidad la identificación del comerciante o industrial, o la empresa en el ramo de que se ocupa, y es un medio de atracción de la clientela. Por su lado el nombre social, además de esas funciones revela la incorporación de la sociedad al ámbito de la tipología societaria y a la consecuente regulación positiva. Denominación Social y razón social. La razón social es una designación que se integra con el nombre de uno o más socios con el aditamento y "Cía" u otro equivalente que exteriorice la existencia de otros socios o con los nombres de los todos los componentes: sólo puede integrarse con los nombres de los socios de responsabilidad ilimitada y solidaria, y si tal norma se viola, quien aparece en ella responde ilimitadamente frente a los terceros (args. arts. 126, 134, 142, 137, ley 19.550). La denominación, en cambio, puede ser una designación de cualquier especie, incluso de fantasía, pero debe siempre adicionarse a una mención, aunque sea abreviada, que distingo con claridad el tipo de sociedad de que se trata. En el actual régimen de sociedades, pueden girar con razón social las sociedades colectivas (art. 126, LS), las

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comanditas simples (art. 134, LS) y las sociedades en comandita por acciones (art. 317, LS). Las sociedades de responsabilidad limitada, las anónimas y anónimas con participación mayoritariamente estatal solo pueden actuar bajo una denominación que incluya expresiones completas, abreviadas o siglas que identifiquen el carácter social, bajo apercibimiento de responsabilidad ilimitada y solidaria para los representantes de la sociedad, juntamente con ella, por los actos celebrados con omisión de esas menciones (arts. 147, 164 y arg. art. 312, LS). Por su parte, cuando las sociedades autorizadas a girar bajo razon social lo hagan bajo una denominación, también deben incluir la mención completa, abreviada o por siglas, que permite identificar el tipo social de que se trate (arts. 126, 134, 142, 317, LS). Regulación Legal. El nombre comercial se rige por las disposiciones de la ley de marcas, 22.362, que contiene disposiciones especificas sobre esa materia en el Capitulo II. En cuanto a la denominación de las sociedades, además de las referidas disposiciones de la Inspección General de Justicia, debe tenerse en cuenta que en ciertas situaciones el nombre social, como especie del genero nombre comercial, aparece sujeto a las disposiciones de la ley de marcas. Caracteres. a) De libre elección. En principio el nombre de las personas jurídicas es de libre elección. La única limitación radica en que no debe resultar confundible con denominaciones de otras personas jurídicas públicas o privadas. b) Mutable. Siendo de libre elección, el nombre de las personas jurídicas es, también, mutable. Pero deben adoptarse para su cambio las precauciones debidas en orden a la tutela de terceros. c) Transmisibles. Ciertas designaciones son en principio intransmisibles, como las denominaciones de las asociaciones civiles y de las fundaciones. En cambio la denominación social puede ser transmitida, siempre que no sea una razón social, pues ella debe responder a la realidad de la integración de la sociedad. d) Adquisición por la inscripción. Tratándose de personas jurídicas regularmente constituidas, el derecho al nombre se adquiere por la inscripción en los registros respectivos. e) Es protegido por la ley. La persona jurídica que utiliza una denominación puede oponerse válidamente a que otro utilice la misma designación para una persona jurídica o como nombre comercial (en este últim caso, art. 29 ley 23.262). Naturaleza. Llambías entiende que el nombre de las personas jurídicas participa de la misma naturaleza que aquel que corresponde a las personas físicas, o que se trataría de un derecho-deber de identidad. Sin embargo, la tesis de Llambías reduce el nombre de la persona a un plano extramatrimonial, cuando resulta evidente que el nombre de una sociedad comercial o el denominado nombre comercial tiene valoración económica y pueden ser objeto de negocios jurídicos. Por ello es más apropiado sostener que el nombre de la persona jurídica participa de la naturaleza de los derechos que conforman la denominada propiedad industrial, y goza de la protección legal correspondiente.  El Domicilio. En nuestro sistema legal, y sin perjuicio del problema relacionado con la nacionalidad de las personas jurídicas, el domicilio es un elemento inescindible de la persona, por así requerido por las normas sobre ley aplicable y jurisdicción. Siendo sujetos enteramente distintos de quienes las componen, dirigen o administran, las personas jurídicas deben ser vinculadas a una sede especifica, con independencia de los domicilios de aquellos. En principio las personas jurídicas tienen el domicilio indicado en sus estatutos o contratos sociales; si el mismo no tuviera indicado en ellos, puede surgir también del acto de autorización estatal (art. 90, inc. 3). En caso de no existir un domicilio designado en cualquiera de las formas apuntadas, este se ubica en el lugar donde funcione la dirección o administración principal de la persona jurídica. Cuando una persona jurídica tiene sucursales se crea un domicilio especial en el lugar en que estas se encuentran, pero solamente para la ejecución de las obligaciones contraídas en dicho lugar, por los agentes locales del ente (art. 90, inc. 4). Según un antiguo fallo de la Cámara Civil I de la Capital, los estados extranjeros tienen su domicilio en la ciudad capital en que residen las autoridades que ejercen el poder político; y la sede de la representación diplomática acreditada en el país no importa domicilio especial en el territorio argentino. Domicilio y Sede de las sociedades comerciales. El art. 11, inciso 2 LS, dispone que el instrumento constitutivo de la sociedad comercial debe indicar el domicilio de la sociedad, con lo cual se viene a requerir que se determine la ciudad provincia en que se domicilia la sociedad. Así, por ejemplo, es hábil la constancia de que la sociedad se domicilia en Buenos Aires o en La Plata. Pero en el párrafo siguiente agrega: "Si el contrato constare solamente el domicilio (la ciudad) la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración".

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a) Nombre. de tal q la gestión realizada por cuenta de ka entidad de la imputada a la entidad misma. Domicilio aparente. Según Llambías. la doctrina y la jurisprudencia han establecido que en principio es el domicilio inscripto el que determina la competencia judicial. Contrato social constitutivo. Licitud El acto constitutivo es amplio. Corresponde a las personas jurídica domicilio general-legal (art. las designación concreta de una persona como representante de la persona jurídica podrá encontrarse. 36) La representación de las personas jurídicas privadas está reglada por las normas de los estatutos en donde se fija quienes. Por lo demás. siempre naturalmente que ese cambio se realice dentro de la misma ciudad en que se asienta el domicilio social. en orden practico se Nuestra útil para explicar porq razón responde la entidad por la actuación de sus dirigentes y órganos sea en el orden contractual o extracontractual. la teoría del órgano responde a la naturaleza institucional de la persona jurídica. etc. En esta materia se enfrentan las posturas de la teoría de la ficción y la del órgano. 37) determinan quienes van a otorgar los actos previstos en nombre de las persona jurídica. Esta doctrina se aplica también en el caso de las personas jurídicas. o haya sido constituido al solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales. por lo que son vinculantes para la sociedad las notificaciones cursadas a la sede inscripta. Siendo esta entidad un núcleo humano otorgamiento de tal modo q cuenta con un dispositivo de poder y actuación q expresa y realiza la finalidad del núcleo. Responsabilidad contractual: Si la persona jurídica no cumple con sus obligaciones contractuales. 90. 3) y domicilio especial-legal. Las personas jurídicas son plenamente responsables de las obligaciones que surjan de los contratos celebrados por sus administradores o representantes. con este dispositivo se evita tener que reformar el estatuto cada vez que se cambia la sede de la administración de la sociedad. pueden ser demandadas judicialmente 121 . y cuales otros no se imputan a la entidad y comprometen la sola responsabilidad del los actuantes. la representarán. Objeto. Puede acontecer que una sociedad tenga su domicilio inscripto en una ciudad o provincia y ejerza sus actividades en otra. b) Domicilio. hay una larga polémica entre la teoría de la representación y quienes propician la teoría del órgano. El criterio q permite discriminar los actos de los dirigentes de la persona jurídica para saber cuales son los q se imputan a ala entidad y consiguientemente comprometen su responsabilidad contractual. este problema depende del punto de vista q se adopte acerca del fundamento en q se sustenta dicha imputación. salvo que sea ficticio. La responsabilidad de las personas jurídicas: El Problema Del Fundamento De La Responsabilidad Civil.la solución jurídico practica Es en el campo de la responsabilidad donde aparecen restricciones fundamentales en las diferentes naturalezas entre las personas jurídicas y físicas Se vincula con la cuestión de la responsabilidad contractual. Dentro de estos poderes. conforme a su estatuto en una resolución de la asamblea. 11 LS. no encuentra objeción para q los seres humanos q sirven a la entidad y manejan ese dispositivo sean considerados parte integrante de aquel núcleo.Derecho Civil 1 De este modo se distingue entre domicilio. Al respecto. en algunos casos. pues contiene previsiones como la eleccion de autoridades o compromisos de suscripción del capital de la entidad u otras resoluciones igualmente circunstanciales. Ahora bien. establece que "se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta". con qué facultades. actos que le serán imputados a esta última. equivalente a la ciudad en la cual asienta jurídicamente la sociedad y produce los efectos de tal (y que determina la competencia judicial en las acciones personales) y la sede social. La doctrina y jurisprudencia han construido la doctrina de la eficacia del domicilio aparente. Domicilio Ficticio (O en fraude de la ley). Nos remitimos al nombre Comercial. directorio u otra autoridad que la norma establezca. inc. la de saber cuales son los actos de los dirigentes de la persona jurídica q comprometen la responsabilidad contractual de esta. sin razón que lo justifique en un lugar distinto al de la actividad desarrollada por la sociedad. en tanto actúen dentro de los límites de su ministerio. puesto que los contratos se reputan actos de la propia persona jurídica (art. es decir. que es el lugar exacto en que se encuentra la administración social. Esa intención se presume cuando el domicilio se halla situado. el último párrafo del mismo inciso 2 del art. Esta comprensión. Estas normas internas o en su defecto las normas del mandatario (art. aun cuando tal registro no se ajuste a la realidad y la sede de la administración esté instalada en otro sitio. La actividad de la persona jurídica se desarrolla mediante la actuación de seres humanos q obran por ella. aquel que cualquier tercero de buena fe puede reputar como tal en virtud de la existencia de extremos que lo induzcan a confundir una situación material con el verdadero domicilio de la persona.

Hemos establecido que las persona jurídica es responsable de los contratos celebrados por sus representantes en los límites de sus atribuciones. El nuevo texto legal dispone: "las personas jurídicas responden por todos los daños que causen quienes las dirijan o administren. La ley es clara. La víctima del daño.C. 42 del C. Llambías ha criticado durante la formula “en ejercicio o con ocasión de sus funciones” puesto según el. el órgano de la persona jurídica solamente actúa para el ente colectivo cuando lo hace en el ejercicio del respectivo cometido. 1109 y concordantes. C. por lo que la persona jurídica será responsable por los daños y perjuicios causados por sus dirigentes o administradores en ocasión de sus funciones. Como la ley no distingue la responsabilidad del ente colectivo existirá se trate de delitos o de cuasidelitos. y está obligada a responder hasta el límite. Daños Causados Por Quienes La Dirijan O Administren. Esta responsabilidad del representante cesa en consecuencia. la persona jurídica deberá devolver el inmueble porque si no había enriquecimiento sin causa. Esta responsabilidad está reglada por el primer párrafo del art. por consiguiente. si bien el tercero conocía que él carecía de poderes suficientes para celebrar el contrato (art. La modificación del art. 1936 del C. a su elección. Lógicamente si la persona jurídica ratifica posteriormente este acto celebrado fuera de los limites del mandato social. sino que estos contratos serán imputables personalmente a quienes lo celebraron (art. Responsabilidad Extracontractual. 2) sus dependientes. en el supuesto de que la persona jurídica hubiera recibido un inmueble proveniente de una escritura de compra del mismo celebrado por el representado sin poder. en ejercicio o con ocasión de sus funciones.) Por aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa es responsable la persona jurídica por el acto celebrado por su representante sin poder suficiente cuando el acto la hubiera enriquecido como consecuencia de él. 1931 del C. como es el supuesto del accidente in itinere. 2. La responsabilidad personal del representante de la persona jurídico. al decir que las “personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y pueden hacerse ejecución de sus bienes”. Daños Causados Por Sus Dependientes. En síntesis. En ese caso. La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad del agente directo del daño.Derecho Civil 1 como si se tratara de una persona natural. la admite. de personas publicas o de personas privadas. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas en el titulo: "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".. las personas jurídicas están exentas de toda responsabilidad por lo que hayan cometido sus administradores. El Art. 122 . 1. salvo que el representante se hubiera comprometido a obtener la ratificación de la persona jurídica y no la hubiera conseguido (art. Piénsese. frente a los terceros con quienes contrató se explica porque se trata de proteger a los terceros de buena fe y obligar a los administradores a ejercer con prudencia sus funciones. La persona jurídica responde también por los daños y perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. Hemos dicho que no obstante los artículos 43 y 1720 los jueces habían concluido por admitir una amplia responsabilidad civil de las personas jurídicas por hechos ilícitos.C. Si el contrato es realizado fuera de las facultades que el estatuto les reconoce a los representantes no se tratará de actos de la persona jurídica y no es responsable. La idea de que entre la persona jurídica y sus administradores media una relación de representación. 3) las cosas de que se sirva o tenga a su cuidado. La persona jurídica es responsable por los daños y perjuicios que ocasionen quienes lo dirijan o administren en el ejercicio o con ocasión de sus funciones.C. 36). por ejemplo. que actúa fuera de los límites del mandato.C. Como la solución del articulo 43 resultaba anacrónica e inadmisible. una evolución hacia el reconocimiento de la responsabilidad civil por los hechos ilícitos. esto es la irresponsabilidad personal del dependiente conforme al art. pues podrá demandar a la persona jurídica y al dependiente simultáneamente o por separado. 43. y no con ocasión del mismo. pero también elimina la grave anomalía que resulta de que la ley disponga una cosa y los jueces resuelvan otra. Daños Causados Por Las Cosas.). se inicio en la jurisprudencia de nuestros tribunales. sin embargo. 43.). porque ambos responden de manera concurrente por el daño causado. la persona jurídica va a ser la única responsable (art. Así lo establece el art. como no se puede otorgar mandato legalmente valido para cometer actos o hecho ilícitos. no obstante los términos expreso del texto legal citado. 1113. 1932. conduce lógicamente a esta conclusión: solo los actos ejercidos dentro de los limites del mandato obligan a la persona jurídica. 3. . este artículo reconoce la responsabilidad civil de la persona jurídica por los daños y perjuicios que ocasione en tres supuestos: 1) quienes la dirijan o administren.

33.C. Mencionados son las siguientes: a) Por desición de sus miembros. b) Los administradores o agentes son personas individualmente diversas de la persona jurídica y ligados a ellos por un mandato. 48.). y art. no bastara condenar al instrumento ejecutor para que los intereses tutelados por el derecho penal se den por satisfechos. El inciso se refiere a las asociaciones y no a las fundaciones. C. naturalmente. C. quitarle la personería Fin de la existencia de las personas jurídicas Así como el nacimiento de la persona jurídica. de donde resulta que los delitos cometidos por aquellos no se pueden atribuir a la entidad sin violar el principio elemental del derecho penal que exige la identidad del delincuente y del condenado. Se trata de una causal importantísima de disolución de las personas jurídicas. 4 del C. deberán ser cubiertas por el club. igualmente la vida de lae entidad termina poe el cato contrario del mismo poder. Los argumentos fundamentales sostenidos para negar la responsabilidad criminal de los entes de existencia ideal. Si el empleado elegido para concretar la operación se negara. Esta responsabilidad esta reglada por el art.) d) Porque la disolución es necesaria o conveniente a los intereses públicos (art. inc. 48. a menos que fuera ilegal o contraria a los estatutos. es el que se refiere a su responsabilidad penal. 1113 del Código Civil. Esta disposición ha sido criticada. 2). juzgando que es conveniente el control de la decisión societaria de disolverse. Las causales enumeradas en los arts. aprobados por la autoridad competente (art. Estas normas rigen para las que necesitan autorización estatal para funcionar. aunque estos artículos son aplicables subsidiariamente si las leyes especiales no prevén el caso. pero que tienen el gobierno efectivo de la entidad.Derecho Civil 1 La persona jurídica responde por los daños causados por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. el Estado debe intervenir para retirar la personería. inc. se marca con la decisión de la autoridad administrativa. sino q debe fundarse en la concurrencia de alguna causa legitima q justifiq la adopción de tan grave medida Causales De Extinción En los arts. Civil establece las causales de extinción de las personas jurídicas. inc 2. para comprobar si se ha tomado respetando la ley y los estatutos. Se ha visto ya que una de las exigencias legales para la concesión de la personería jurídica es que tengan un fin de bien público (art. por consiguiente. la conclusión de los bienes debe tener como consecuencia necesaria el retiro de la personería. en cuanto exige la aprobación de la resolución de los miembros. La ley 17. no pueden cometerlo. El texto anterior decía "aprobado por el Gobierno". imponerle una multa.C. e) Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas (art. Para hacer efectivo el cohecho se vale. atribuir a estos la responsabilidad exclusiva del delito es pueril. las que no necesitan se rigen por las leyes especiales. la trasgresión o abuso debe tener una gravedad suficiente como para justificar una medida de tal trascendencia. por consiguiente los entes ideales. Sin embargo. inc. inc. si sus actividades resultan contrarias al bien o a los intereses públicos. inc. 48. que puede ser el Poder Ejecutivo u otra autoridad en que la ley delegue esta atribución. C. que carecen de voluntad humana. Desde luego que. Como ejemplo de esta responsabilidad recordemos el caso tristemente frecuente del derrumbe de una pared en un estadio de fútbol perteneciente a un club deportivo. siempre se encontrara uno que lo haga. 48.C. 3). Puesto que uno de los requisitos de la personería jurídica es la existencia de un patrimonio (art. para que la disolución tuviera plena validez. como las lesiones y los demás daños ocasionados por ese derrumbe. será necesario castigar al verdadero delincuente. la ley 17. una sociedad anónima desea obtener la concesión de un servicio publico y con ese objeto decide corromper a los legisladores y funcionarios que deben otorgarlo. la intervención del gobierno en este caso es puramente formal y no se podría desconocer la resolución de los miembros. sino simples administradores. q en el orden nacional compete al ministro de justicia. que es la entidad. Com. se sostiene que debería bastar una determinación legítimamente tomada de acuerdo con los estatutos y comunicada a la autoridad competente. No es verdad que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. El hecho es cometido en beneficio de la entidad. Por ejemplo. ya que estas no tienen miembros.711 con más propiedad habla de autoridad competente. el Cód. Responsabilidad Penal. Uno de los grandes debates suscitados en torno de las persons jurídicas. 2). de algunos de sus empleados. son los siguientes: a) El delito implica la idea de culpabilidad. 33. Descubierto el delito. pues no es posible que la entidad subsista en contra de la voluntad de quienes la integran. 370. 48 y 49. 1). b) Por haberse abusado o incurrido en trasgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal (art. c) Por ser imposible el cumplimiento de los estatutos (art. pero esta acto no puede ser arbitrario o absolutamente discrecional. No es menester que se hayan concluido 123 . En la práctica. persona jurídica. 48.). las muertes causadas. quien será responsable de la indemnización de los daños y perjuicios. las instrucciones han partido de los accionistas. anónimos e indeterminables.711 mantuvo este requisito.

los bienes tendrán el destino dispuesto en ellos (art. o que haya expirado el término de su duración. o bien determinar el modo como debe hacerse la renovación de los socios (art. Recurso Ante El Poder Judicial De La Decisión Administrativa. Si ello ocurriere. el recurso de arbitrariedad alude al área en la cual la autoridad administrativa actúa discrecionalmente.711 ha consagrado este sistema. ley 19. causal suficiente para su disolución. sino que basta el análisis de la prueba para determinar si se ha producido o no el supuesto legal. en principio. En tales casos dijo el alto tribunal. Es necesario distinguir dos hipótesis: a) Si los estatutos hubieran previsto la eventualidad. tiene la facultad de disponer la suspensión provisoria de la medida recurrida.   que nada hubieran previsto. con todo acierto que cuando el Ejecutivo obra en uso de sus facultades que son discrecionales y que la ley ha dejado libradas a su prudente arbitrio. el Poder Ejecutivo. eminentemente circunstancial y no podría substituirse la discrecionalidad del Poder Ejecutivo por la de los jueces.). desnaturalizando la función de éstos. Por ello. de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 50 dispone que: "Los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que dispongan el Cuerpo Legislativo. pueden presentarse dos hipótesis:   que los estatutos hubieren previsto esta posibilidad. Extinguida una persona jurídica. El juez hará uso de esa facultad cuando la ilegitimidad o la arbitrariedad aparezca prima facie como notoria o cuando el retiro de la personería jurídica pueda producir daños irreparables. Sólo debe exceptuarse el caso manifiesta arbitrariedad. la disolución en estos casos sería una consecuencia de lo establecido en los propios estatutos. en que dijo que las facultades del Ejecutivo no son arbitrarias y que cuando producen "una lesión a derechos individuales o atentan contra las garantías acordadas por la Constitución y las leyes a las personas o entidades jurídicas. que corresponde el retiro de la personería jurídica si se ha dictado la apertura del concurso civil. salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación". La muerte de los miembros de una persona jurídica no es. En cambio. como ocurre si la resolución se funda en que las actividades de la entidad son contrarias a los intereses públicos. Aunque el Código Civil no lo haya dispuesto deben considerarse asimismo causales suficientes de disolución las circunstancias de que se haya dado cumplimiento total al objeto para lo cual fue creada la institución. Sin duda. pues de lo contrario el Poder Ejecutivo podría invocar los intereses públicos cuando fuera evidente que ellos no están en juego. si en los estatutos se estableció un plazo fijo. para restablecer el orden legal y reparar el derecho lesionado". estas causales de disolución han sido expresamente establecidos en el art.). el juicio del Ejecutivo es de prudencia política y administrativa. El nuevo art. si el Poder Ejecutivo retira la personería jurídica de una asociación fundándose en que se han concluido los bienes destinados a sostenerla. en su caso. inc. sus decisiones no son revisables judicialmente. La procedencia de un recurso ante el Poder Judicial.Derecho Civil 1 absolutamente todos los bienes. Así por ejemplo.550. Destino De Los Bienes. Esta disposición debe entenderse de la siguiente manera: si 124 . Hay que agregar que el juez ante el cual se plantea la cuestión. 48 y 49 del Código Civil y 318 y 370 del Código de Comercio. en tales casos. el caso cae bajo la jurisdicción de los jueces. la extinción de estas entidades podría ser dispuesta también por ley del Congreso. se presenta el problema del destino de los bienes que constituían su patrimonio. con razón. pero tal hipótesis es excepcional. 50. Tal ocurriría si el Poder Ejecutivo considera que la disolución de la entidad es "necesaria o conveniente a los intereses públicos" (art.C. El Código Civil no había previsto recurso alguno contra la decisión administrativa. surge el mismo fallo ya citado de la Corte Suprema. se ha resuelto. En ese caso la entidad tiene derecho a demostrar que no es así. aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir con el fin de su institución (art. y la Corte Suprema de Justicia resolvió. reconoce contra la decisión del Poder Ejecutivo los recursos de legitimidad y arbitrariedad. como ocurriría si la decisión administrativa se funda en la perdida del capital y se demuestra que éste se conserva intacto. en cuyo caso debe cumplirse lo dispuesto en ellos. La normal es que esta potestad sea ejercida por el Ejecutivo. El primero se refiere al control de la legitimidad propiamente dicho. C.C. aunque la muerte de los socios no es una causal de disolución ipso iure de la persona jurídica. 49) g) Como puede advertirse.) b) Si los estatutos nada hubieran previsto. 48. el art. En realidad. precisándolo. 49. C. 94. C. in fine. La ley 17. 2. basta con que no sean suficientes para mantenerla. El retiro de la personería jurídica produce la disolución de la entidad. f) Muerte de sus miembros. el Poder Ejecutivo puede seguir dos caminos: o bien disolver la entidad. En materia de sociedades. Poder Que Interviene En El Retiro De La Persona Jurídica. El retiro de la personería jurídica es una facultad propia del Poder Ejecutivo. es necesario admitir una solución distinta si se tratara de una causal de disolución respecto de la cual no cabe una apreciación discrecional. puede llegar a serlo si así lo dispusieran los estatutos o. entonces. C. 48. Disolución De La Entidad.

a que alude el art. si. Es obvio que antes de distribuir los bienes entre los socios o darles el destino que corresponde a los bienes vacantes. 50. en proporción a sus respectivas participaciones. Este es el sentido que cabe atribuir a la expresión "salvo el derecho de los miembros. in fine. sus bienes deben considerarse vacantes. 125 . in fine). tuvieran fines de lucro. es preciso pagar las deudas que la entidad tuviera con terceros (art. por el contrario. 50. deben distribuirse entre los socios.Derecho Civil 1 las asociaciones no persiguieran fines lucrativos.

las provincias y los municipios. 2 d la CN. Concepto de personas jurídicas publicas estatales. financiera y administrativa. ejercen la potestad del imperio en todo el ámbito de su actividad. son entes estatales aquellos q: son creación directa dl estado. 86. y su organización surge del código d derecho canónico. porq nuestro dcho no todo lo q es publico es necesariamente estatal. Tienen carácter público: 1) El Estado Nacional. El nuevo art. Provincias: Conforme al sistema federal de nuestra organización política. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional. lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado. con individualidad jurídica. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. de ahí nació el reconocimiento de la personalidad jurídica de la autoridad pública o fisco. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. 33. En las sociedades poco evolucionadas. El art. Pueden ser d base territorial o funcional. 1º del art. Pueden ser creadas x todo estado. como a los Estados provinciales. que resulta ser titular de derechos subjetivos en el orden del derecho público. 3) La Iglesia Católica". en cuanto a las municipalidades y entidades autárquicas son desmembramientos de la personalidad del estado . no reconocía a aquella. . su patrimonio es totalmente estatal y desemplean un servicio publico.Colegios profesionales: tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas q no pueden ser asimiladas a las facultades de las asociaciones . empresa y sociedades del estado q funcionaran como entidades de dcho publico no estatal. 31. Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6. Pero aun mediando esa compenetración de la autoridad pública con el ser humano que la ejercía paulatinamente se advirtió que en el terreno del derecho era muy diversa la persona del soberano. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN). no se distinguía la personalidad colectiva de la persona humana que investía la autoridad pública y como consecuencia de ello. el Código Civil reconoce la personalidad jurídica tanto el Estado Nacional. Además de los estados mismos (nación y pcias). 14 a 18. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización.Derecho BOLILLA X Civil 1 Personas Jurídicas D Carácter Público Clases La primera distinción a realizar en la clasificación de los entes públicos es la determinación de si pertenecen o no al estado. .Entidades empresarias: tiene facultades para celebrar tales convenciones colectivas de trabajo. Esto está reglado en el art 67 d la CN. 2) Las entidades autárquicas. municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. Personas jurídicas públicas no estatales: Concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución.Sindicatos: tienen facultades para establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios.104 a 109). el estado no les otorga los mismos beneficios q a esta. Municipalidades. q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. todo lo cual puede ser imputado a un solo ente jurídico. En cuanto a su situación frente a las iglesias disidentes. Enumeración legal.Obras sociales del estado. esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales. 74. como erróneamente lo menciona el inc. ejercen algún tipo d función pública. 31. En la actualidad la opinión de los autores se inclina a ver en el Estado una única persona o sujeto de derecho. Situación de La iglesia católica: en nuestro derecho.personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1.33 segunda parte). pudiendo realizarse como personas jurídicas (art. en la q se declara persona jurídica. 36. aseguran su defensa. La personalidad jurídica del Estado es una adquisición de la Ciencia del Derecho. sino q las corporaciones religiosas tienen carácter privado. del Código Civil establece: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. junto con el art 76 d la misma. aun para loas trabajadores no afiliados a ellos. 20. 94 y 110 d la CN. 14 del CC. q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. Concepto: 126 . 10. 9. primera parte. Ejemplificación: . 21 y 23. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966.

Ejemplo de entidades autárquicas serían el Banco de la Nación. CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO Disolución Ejemplos en el orden nacional y provincial . Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. colegio de abogados. d raíz constitucional q esta subordinado a la nación o la pcia. Este precepto contempla dos categorías de personas jurídicas extranjeras que se reconocen como sujetos de derecho en nuestro país: las de carácter público y las de carácter privado. desprende de su propia organización administrativa ciertos núcleos a los que encomienda funciones públicas específicas. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares. introducido por la ley antes mencionada. a saber: A) Una finalidad de bien común.Derecho Civil 1 Es un organismo político edilicio. Posee la potestad de Imperio. se enuncian con la denominación de personas jurídicas de carácter privado en el art. (según correspondiere a una u otra jurisdicción). circunscriptos a fines y limites administrativos q la CN ha previsto como entidades de régimen provincial y sujetas a su propia legislación. lotería correntina. entendido como un poder ordenador. antes de la reforma de la ley 17. B) Una organización humana destinada a servir y alcanzar tal finalidad. 33 del Código Civil con su nuevo texto. los establecimientos. o asociaciones existentes en países extranjeros. etc. en ciertas ocasiones. C) Un patrimonio separado del Estado afectado al logro de aquella finalidad. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. Concepto: Son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el dcho privado.711 se denominaban de existencia posible porque ellas no estaban impuesta por la Constitución Nacional. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. Formas de creación: Organizadas en el momento en q se sancionó la CN se consideran como subsistentes sin necesidad de ley especial.orden nacional: a) estatales: (autárquicas) universidades. posean patrimonio propio. 127 . El fin que persigue es de interes público. 2do. ni eran indispensable o necesarias de acuerdo con las leyes que rigen la organización social y política del país como las que consideran de existencia necesaria. hoy llamadas de carácter público. Los estados extranjeros: El artículo 34 establece como principio general a este respecto que: "Son también personas jurídicas los Estados Extranjeros. y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior". para servir las cuales dota de un patrimonio propio y de las atribuciones correspondientes para su administración. La corte Suprema los define como “delegaciones de los poderes provinciales. registros nacionales. Cuando eso ocurre han surgido verdaderas entidades jurídicas autárquicas en la que aparecen las mismas características que distinguen a las instituciones y corporaciones de creación privada. y obtengan autorización para funcionar. cada una de sus provincias o municipios. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. b) No estatales: obras sociales del estado nacional. Laspersonas juridicas de carácter privado. Texto legal “…Tienen carácter privado: 1ro. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. CRITERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. que se forma con los recursos o fondos dejados al manejo de aquella organización. Consejo General de Educación. corporaciones. etc. requieran o no autorización estatal para funcionar. Compete a ellas delimitar las funciones de las municipalidades q se les subordinan Entidades autárquicas: El Estado. Son el resultado de un acto constituyente. consejo de profesionales. Las personas jurídicas que en el régimen del Código Civil argentino. No poseen dicha potestad.

Sistemas aplicados La legislación nacional en concordancia con los desarrollos precedentes. ya q con una formula tan amplia. asociaciones. adopta los diversos sistemas (de autorización. con aprobación de sus estatutos. carentes de finalidad lucrativa. Pero la redacción de la parte final del art.de forma: a) acto constitutivo manado de los particulares. 4) persiguen un fin altruista o desinteresado. es materia inminente y facultad no delegada por las pcia. trascripto son únicamente aquellas incluidas en el art. 146 q menciona las sucesiones q no tienen existencia legal como p0resonas jurídicas. b) patrimonio propio. el art.sistema de autorización estatal: esta previsto en le CC para las Asociaciones Del articulo 33 y las fundaciones. crea una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas. b) acto de reconocimiento estatal. es decir las sociedades. En consecuencia el poder de policía de las personas jurídicas se ejercita en cada pcia y por el estado nacional en la Capital Federal. Llambías menciona q la doctrina ha realizado la clasificación en dos categorías: 1. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. La mención de entidades no societarias.Sistema de constitución libre: nuestro sistema legal son de libre constitución.de fondo: a) finalidad de bien común. establecimientos. Sin prejuicio de las demás disposiciones de fondo y de forma establecidas en la ley . . Las asociaciones q se mencionan e4n el art. 1184 inc. según el tipo de persona jurídica. Clases. todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de esta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil. las corporaciones o asociaciones y de las q es posible desglosar las sociedades anónimas sobre las cuales legisla el C de comercio 2. Enunciación. 3) disponen de un fondo social. tanto por el poder legislativo como por el poder ejecutivo (art. Se le reconoce al congreso Nacional la potestad de admitir nuevas órdenes religiosas. 67 inc 20). y sus modificaciones. 46 son de libre constitución. en cuanto incluye entidades con fines no lucrativos. fundaciones. Remisión Son sujetos del derecho." Requisitos Para q las corporaciones y fundaciones puedan actuar en el carácter de personas jurídicas es indispensable q ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma: . etc.Derecho Civil 1 Distinción fundamental. En caso contrario se tratara de sociedades irregulares por defecto de forma. pues las del art. 3. no siendo ese el caso la autorización estatal de las personas jurídicas. Es confusa. Presenta los siguientes elementos esenciales: 1) Tienen pluralidad de miembros que con su actividad colectiva brinda soporte a su personalidad. 46 que dice: "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. deben ser celebrados por escritura publica los contratos de sociedad civil. Son sujetos de derecho. las asociaciones simples legisladas en el art. sin prejuicio del cumplimiento de los requisitos de forma prescriptos en la ley. desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno. rompe el criterio de la clasificación.. todos los 128 . 2) Son de duración indefinida. no podrían quedar entidades q no fueran personas jurídicas. siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privados de autenticidad certificada por escribano público. las disposiciones normativas de libre constitución). las sociedades civiles y las simples asociaciones. al menos para estas se ha aceptado la antigua clasificación. 33 del CC. . De lo contrario.Sistema de disposiciones normativas: la base de este sistema es la publicidad de los actos constitutivos y su registro. Pero al haberse mantenido la parte inicial del art. Por lo demás la redacción de la parte final del Art. A ellas se refiere el nuevo art. 45: “Comienza la existencia de las corporaciones. provistos por el concurso de los miembros que los constituyen. 46 del CC en la cual aclara expresamente q son sujetos de dcho. sus prorrogas. c) dispositivo de actuación . según el fin de su instituto. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas. Este articulo establece un criterio básico separando las personas privadas q no tienen fines de lucro (asociaciones y fundaciones) de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. con el carácter de personas jurídicas. De conformidad con lo establecido en el art. De lo contrario. Q convierte en personas jurídicas a todos los sujetos d dcho q conforme a la ley existan. deben constituirse “por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público.

el art. tiene objetos no lucrativos. 39 y 45 las equiparan a las corporaciones. en el cual aparecen intereses contrapuestos d los constituyentes. por ej. la fuente de sus dchos y el destino de los bienes una vez disuelta la entidad. y son por ende contempladas por el art. confederaciones gremiales) La ley 19. situación q no se presenta en los actos constitutivos. Obviando la discusión sobre su naturaleza es importante señalar al acto constitutivo el carácter de elemento formal por excelencia. y las normas reglamentarias q dictan los PE locales por intermedio de los organismos de contralor.De 3º: las q se componen con asociaciones d segundo grado. determinadas y tendientes al bien común general de la soc. Y tb puede haberla puramente nacionales (cámaras empresariales. comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan los estatutos q regirán sus actividades. las q no cuentan con autorización estatal. 3º q: “las asociaciones. 50 vuelven a mencionar las asociaciones reglamentando el ingreso de nuevos miembros. establece los fines de este. y son por ello simples asociaciones del art. la AFA. en q todos los contratantes tiene el mismo propósito. q con su actuación y los medios materiales persiguen una finalidad común. nos hallamos ante las denominadas asociaciones de 2º grado. q dan sujetas a sus disposiciones”. los art. El art. Es el caso de las federaciones q nuclean a las asociaciones civiles de 1º. 38. q adopten la forma d sociedad bajo algunos de los tipos previstos. el contrato implica necesariamente partes con intereses contrapuestos.Asociaciones de segundo grado: es cuando se realiza entre personas jurídicas tb con un finalidad de bien común no lucrativo. Civiles: 1. en los cuales al doctrina ha visto actos complejos q no pueden ser asimilados a los contartos. q se forma con asociaciones civiles (clubes) q practican ese deporte. 46 3. Los actos constitutivos d las asociaciones y sociedades son actos jurídicos de naturaleza contractual: son contratos plurilaterales den organización.3 de la ley 19. Ej: la FIFA. a distinguir dos aspectos o dos momentos diferentes: el de creación. posibles. los art.Derecho Civil 1 miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta”. Es así como nuestra legislación acepta q entidades sin fines d lucro se constituya bajo algunos d los tipos societarios d acuerdo a ellos encontramos 3 tipos de asoc. .creación q resulta de la voluntad de los interesados (acto constitutivo) . la jurisprudencia. Asociaciones Las asociaciones civiles son personas de existencia ideal nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas q persiguen la realización de un fin de bien común no lucrativo El elemnto característico d la asociación es la presencia de los miembros q la constituyen. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza d este tipo d actos. 40.autorización del estado para funcionar Los estatutos: 129 . en los cuales se encuentran más d dos partes.. y el d la integración del patrimonio. en q todos los participes tienen el mismo interés d crear la entidad. 46 regula lo relativo a aquellas q no han requerido al autorización el estado para funcionar. y por ultimo.fin de bien común . Sin embargo un examen más profundo de la cuestión ha llevado a descubrir la categoría d los contratos plurilaterales. cualquiera sea su objeto. 33 las enuncia como personas jurídicas de carácter privado. Estas finalidades son todas aquellas q siendo lícitas.posesión de patrimonio propio. las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad (art. sin subsistir del estado .. Acto constitutivo d la asociación: Según Rivera es el acto jurídico por el cual los fundadores expresan su voluntad de crear el ente. las q cuentan con autorización estatal. Para esta corriente doctrinaria.550 de sociedades comerciales dispone en su art.550) Régimen legal En nuestro CC no existe una regulación específica de las asociaciones. estableciendo sus requisitos. Todo el régimen legal de las asociaciones civiles ha sido estructurado en nuestro país a través de la costumbre. se constituye con las asociaciones de football de cada país.33 2. Clases . Requisitos: . y en materia d creación d entidades.

fin de sus institución. el organismo q interviene en el otorgamiento d la personería jurídica es la Inspección Gral. con el carácter de personas jurídicas.. Naturaleza jurídica: los estatutos constituyen una ley en sentido material q tiene la particularidad de originarse en al voluntad de los particulares siendo finalmente sancionada por la autoridad estatal.dchos y deberes d los mismos . Por lo general. modificación de los estatutos. que se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina (por ejemplo: aprobación de cuentas). el síndico o comisión revisora de cuenta. establece la orientación que debe tener las actividades de la asociación. etc. Los estatutos son el conjunto d estipulaciones destinadas a regular la organización y funcionamiento d la asociación. Esta formada por todos los socios con derecho a voto. Órganos De Control: Dado q la asamblea como cuerpo colegiado no puede vigilar y fiscalizar el buen funcionamiento de los órganos inferiores de la asociación esta misión es por lo gral. Normación interna Los órganos de gobierno de las asociaciones son creados por sus estatutos. esta modalidad es frecuente en asociaciones gremiales y el administrador suele llamarse Secretario General. puede modificar los estatutos. establecimientos. En el ámbito nacional. y las extraordinarias. controla y aprueba. desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno. gr. domicilio y capacidad. cuyas funciones han sido reglamentadas pro al ley 22. tiene a su cargo la administración de la entidad.disolución y destino d los bienes. los estatutos suelen crear otros órganos de menor importancia. y respondiendo a distintas necesidades propias de cada institución. ya q el mismo estatuto debe establecer el quórum necesarios para als deliberaciones.Derecho Civil 1 Rivera: Toda asociación necesita poseer una ley interna q rija los deberes y dchos d los asociados. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. La Asamblea: es la reunión d los miembros d la asociación q. no puede ejercer sus poderes ilimitadamente. uno ejecutivo. normalmente toda asociación tiene un órgano deliberativo. no necesariamente es la reunión d todos los miembros. el tribunal de penas. queda sujeta a la autorizacióne statal: art. asociaciones. 3.. La autorización del estado La existencia de asociaciones como personas jurídicas. la dirección están sujetas a control judicial. tales como el tribunal de honor. en conexión con el dcho objetivo general aplicable a todas las personas jurídicas d la misma categoría. que se reúnen especialmente convocadas para tratar asuntos graves o urgentes.sus órganos d gobierno . 45 “Comienza la existencia de las corporaciones. dado que la modificación no tiene vigencia hasta tanto no haya sido aprobada por el Poder Ejecutivo. o desaprueba su gestión. con aprobación de sus estatutos. La Dirección: Es el órgano ejecutivo de la asociación. Los estatutos constituyen la carta fundamental de la institución. Pero el poder de ambas es igual. Si bien la asamblea tiene el gobierno supremo de la entidad. formación e inversión d su patrimonio y destino d los bienes en caso de extinción d la entidad. suministran las normas q rigen la vida de la entidad particular d q se tratan.nombre y domicilio . En principio. la función de los directores es gratuita pero los estatutos pueden establecer una remuneración.formación e inversión dl patrimonio . Es una ley d raíz privada Requisitos para su aprobación: . Generalmente suele distinguirse entre las asambleas ordinarias.fin u objetivo d la entidad . Sus integrantes son nombrados y removidos por la asamblea y responden ante ellas de su actuación. convocados conforme al procedimiento establecido . La diferencia entre esta y la asamblea. Además. la dirección esta constituida por varias personas que integran una comisión directiva. derechos y deberes d sus miembros y organismos directivos. 2. Algunas de sus funciones son: nombra y remueve la comisión directiva. imparte directivas a los directores. toda persona afectada por una medida ilegal puede recurrir a los jueces para reclamar su anulación. la dirección. y uno de control. de Justicia. quedando sujeta la reforma a la ulterior aprobación del poder ejecutivo. etc. pero también puede ser desempeñada por una sola persona. es que esta última funciona periódicamente y solo en caso de ser convocada. Apunte: conjunto d disposiciones referentes a cada persona jurídica q consignan su nombre. Del mismo modo que lo que ocurre con las decisiones de la asamblea. a pesar de que tiene facultades para reformarlas. 1. la asamblea. confiada a un 130 . en cambio la dirección actúa en forma permanente. Por el contrario sus decisiones deben ajustarse a los estatutos. no puede apartarse de ellos.315. v. se convierte en la autoridad suprema de la institución siendo soberana en sus decisiones.

apercibimiento. Cuando una persona ingresa a una asociación debe aceptar las cláusulas de los estatutos tal cual están redactados. cuanto por los dmás asociados. leyes de orden público). Sus funciones consisten en vigilar las observancias de las leyes y de los estatutos. requisito de fondo. Miembros d la asociación. multa. no son absolutas ni incontrolables.no ser expulsado arbitrariamente . El síndico y la comisión revisora de cuentas son nombrados y removidos por la asamblea. por regla. Su alcance Reconocer a la asociación la facultad de administrar su propia justicia interna cuando las decisiones de la entidad fueran manifiestamente ilegítimas o arbitrarias. y fundarse en causa suficiente para darle lugar. Ahora bien: la facultad de revisión de las medidas disciplinarias de las asociaciones respecto de sus miembros no implica su plena jurisdicción pues se limita al análisis de la regularidad del procedimiento seguido (esto es lo formal) y entiende. habida cuenta de su carácter de imperatividad. de los estatutos. El codificador menciona en este art. Su contralor corresponde a la justicia. o se incorporaron a posteriori.acto constitutivo: será la fuente de las ppales obligaciones contraídas por los miembros fundadores) . expulsión. por el objeto de la asociación. Contralor Judicial. Sin embargo. etc. También surgen. le compete el ejerció del poder disciplinario de la entidad. suspensión temporaria. sus miembros puedan recurrir de ellas ante la justicia. c) Como se pierde la calidad de socio 131 . Ejemplificando: . Las facultades disciplinarias del Tribunal d disciplina. son reglados por el contrato. tiene el deber de revisar periódicamente los libros de contabilidad de la entidad y todos los documentos que se refieren a los movimientos de fondo. En particular. Como enumeración ejemplificativa. Derechos y deberes Texto legal: art. . éstos no podrían pasar por alto ciertos derechos emergentes de preceptos superiores del ordenamiento jurídico (Constitución Nacional. La regla es que deba estarse a lo previsto en los estatutos. del mismo modo que la dirección.pagar los cuotas sociales de ingreso o periódicas. . señalaremos los siguientes: .El estatuto y reglamentos internos: es la ppal fuente de los dchos y obligaciones de los miembros d una asociación.Derecho Civil 1 órgano contralor q pueden ser unipersonales (sindico) o pluripersonales (comisión revisora de cuentas). o por las disposiciones de los estatutos”.retirarse de la asociación . . Poder Disciplinario.inspeccionar la contabilidad. a quienes participaron del acto constitutivo. pero no cabe la revisión de sus presupuestos en tanto no surja tal arbitrariedad. En algunas asociaciones civiles el estatuto organiza un órgano destinado a mantener la disciplina interna y vigilar el cumplimiento d los estatutos tanto por quienes forman partae de los órganos d gobierno. Para ser jurídicamente válidas deben adaptarse al debido procedimiento requisito formal. que no se autoriza la arbitrariedad manifiesta de la resolución social. que implica la separación del socio de la corporación. 3.El objeto: (estatuto) constituye el ppal elemento interpretativo acerca del alcance de los dchos y obligaciones de los miembros d la asociación civ. Contralor judicial.no causar perjuicio a la asociación. Enumeración: a) Derechos de los miembros frente a la asociación. solo puede entrar en las cuestiones de fondo en caso de notoria injusticia”. tres fuentes de las q surgen los dchos y deberes de los miembros d una asociación. El tribunal d disciplina o tribunal d honor. etc. Se trata de una facultad que compete a la asociación para sancionar las transgresiones que incurran los socios respectos de las disposiciones estatutarias. que esta habilitada para juzgar la validez de las decisiones. Las condiciones de ingreso surgen de los estatutos de la entidad. Para desempeñar estos cargos no es necesario ser miembro de la entidad. Es decir. .intervenir en el gobierno de la asociación mediante participación y voto de la asamblea. la jurisprudencia dominante.atenerse a las resoluciones estatutarias y asamblearias .impugnar sus decisiones . En general consisten en amonestaciones. Las medidas que pueden adoptase son variables. gralmente integrado en forma colectiva por miembros de la asociación elegidos x asamblea. “los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica. previo agotamiento de los recursos previstos en los estatutos. Esta es la más grave de las sanciones adoptables. Se entiende por miembros de una asociación. 40 CC. b) Deberes de los miembros.

Petracchi y Fayt. por lo menos en principio. La autorización no se otorgara sino se demuestra que la entidad tiene un patrimonio adecuado para la realización de sus fines.. Funcionamiento 132 .. las diferencias serán resueltas por el juez. cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos. podrá concederse la autorización si de los antecedentes de los fundadores. o las características del programa a desarrollar. la fundación solo persigue finalidades de interés social. 1º de la ley 19836. aunq concurrentes al bien común. Las promesas de donación hecha por el fundador a la entidad que esta en vía de constitución. en el sentido de que la entidad recurrente no tiene por objeto principal el bien común. para justificar decisiones de gobierno de turno. deviene irrevocables a partir de la resolución administrativa que concede autorización para funcionar como fundación. la fundación carece de estos y solo tiene destinatarios t beneficiarios de ella q permanecen fuera de su estructura. El primero de los nombrados objetó el triste hábito de recurrir con frecuencia a concepto tales como el del bien común. Sin embargo. “las fundaciones (. restrictivas de la libertad. sino también la pública defensa de la homosexualidad en si misma. la voluntad del fundador. Comunidad Homosexual Argentina. características Las fundaciones cuentan con las siguientes características:  Persigue un fin altruista: a diferencia de la corporación q puede proponerse fines interesados o fines egoístas. para garantizar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios.) son personas jurídicas q se constituyen con el objeto del bien común. Esas nociones solo tienen valor cuando se comprenden a la luz de principios que animan a la Constitución nacional. por expulsión. La crítica a este fallo se colige del voto de la minoría representada por los Dres. laboral. moral. salvo el recurso que puede tener contra la entidad. era contrario a la exigencia de bien común exigida por el art. destinadas a hacer posibles sus fines”. Las fundaciones Concepto Es una organización para realizar un fin altruista. resultará una capacidad potencial para cumplir los fines.. También puede constituirse por testamento. También por muerte. También porque el estatuto social de la recurrente incluye no solamente la protección de las personas homosexuales frente a discriminaciones arbitrarias. Los fundadores y administradores son solidariamente responsable de las obligaciones contraídas hasta el otorgamiento de la autorización para funcionar. previa vista del Ministerio Público y la autoridad de Control. reconocida como sujeto de dcho y no consiste en una unión de personas. Según el art. 33 del Código Civil. El alto tribunal por mayoría confirmó la denegatoria aduciendo que la decisión de la Inspección General de Justicia. considerada con vistas a su aceptación social y en definitiva porque toda la defensa social de la homosexualidad ofende a la moral y al bien común.. sin propósito de lucro. orden público. para acceder a la personalidad jurídica. contiene argumentos de suficiente entidad que descartan la tacha con que se le pretende descalificar. y la entidad tiene acción para reclamar el cumplimiento de dicha promesa. El ente administrativo fundó su determinación en el hecho que bregar para q la condición de homosexual no sea materia de discriminación en lo familiar.Derecho Civil 1 Es indudable el derecho de receso que incumbe al asociado. en cuyo caso si los herederos no se ponen de acuerdo entre si o con el albacea en la redacción del estatuto y acta constitutiva. aunque el capital inicial no sea de por si suficiente para lograr dichos fines. En este caso la Inspección General denegó a la Asociación Homosexual Argentina el derecho de registrarse como persona jurídica.  Esta sustentada en la voluntad del fundador: mientras la corporación actúa movida por la voluntad discrecional de sus propios miembros. es decir su facultad de renunciar. Requisitos La Fundación debe constituirse por instrumento público o privado. religioso. mediante el aporte de una o mas personas. Con este rasgo se relaciona el control mas estricto q la autoridad ejerce sobre las mismas. de las personas contratadas por la entidad. Importancia. por cesión de la cuota social en ciertas sociedades de capital. la fundación esta sujeta a la directiva de una voluntad ajena al ente. social. buenas costumbres. el que deberá ser presentado a la autoridad administrativa a fin de requerir la autorización para funcionar.  Carece de miembros: a diferencia de las corporaciones q cuentan con un cuerpo social provisto por los miembros.

7. Por tanto hasta ese momento el fundador es libre de desistir del proyecto y revocar el acto fundacional. Es unilateral a diferencia del acto creativo de la corporación. cuando el fijado por el fundador se hubiere hecho de incumplimiento imposible. en cuyo caso deberá procurarse respetar en la mayor medida posible la voluntad de aquel. Los miembros de un Consejo no podrán recibir retribución alguna por el ejercicio de sus cargos. si hubiere urgencia de hacerlo. y 3605). Retirar la personería jurídica cuando se diesen algunos de los supuestos establecidos en el art. del 15/9/1972. 4. Aprueba los estatutos y sus reformas. q en el caso se denomina “acto fundacional” . Pero los estatutos pueden organizarlos para facilitar la administración de las fundaciones. 3. b) comité ejecutivo: No es indispensable su existencia.Derecho Civil 1 Régimen legal o jurídico Se rige en primer termino por lo prescripto en los estatutos q constituyen la carta magna de la institución. efectuado en esas condiciones (art. en caso de empate el Presidente del Consejo o del Comité tiene doble voto. Los estatutos deben prever el régimen de reuniones del consejo y el comité. Organizado este. En lo concerniente a los bienes entregados para conformar el patrimonio se aplican las reglas de las donaciones o la sucesión testamentaria según q su origen fuere un acto entre vivos o una disposición de ultima voluntad. siempre que fuere manifiesto el mayor beneficio público. La personalidad jurídica de la fundación depende de la autorización del estado para funcionar. 48. por aplicación de principios generales. o cuando la multiplicidad de fundaciones con objeto análogo hiciere aconsejable esta medida para su mejor desenvolvimiento. Acto constitucional o fundacional La fundación se origina en un acto jurídico emanado de la voluntad particular. c). 1830 y 1831). Disponer la fusión de dos o más fundaciones cuando se hubiere hecho de cumplimiento imposible el objeto de una de ella. 2. El quórum será de la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de los votos presentes. con obligaciones exigibles en cuanto a los aportes prometidos. Puede solicitar judicialmente la suspensión o remoción de los administradores que hubieren violado los deberes de su cargo y pedir la nulidad de las resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos.836. acto q es necesariamente plurilateral aunq mana de voluntades múltiples no divergentes paralelas. dentro de las condiciones fijadas en los estatutos. Estatuto La autorización estatal Los órganos de administración de la fundación Los órganos administrativos de las fundaciones son los siguientes: a). Aprobar el cambio de objeto de la entidad. salvo que el estatuto establezca mayoría especiales. Puede solicitar judicialmente la designación de administradores interinos cuando no se llenase las vacantes en sus órganos administrativos. por consiguiente. incluso pueden antes de dar intervención a la justicia. Fiscaliza el funcionamiento de la entidad y controla el cumplimiento de los estatutos. Pueden ser permanentes o temporarios. El consejo de administración: Tienen todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación. asociación de intereses entre los fundadores. la administración inmediata queda en sus manos y el consejo de administración pasa a ejercer funciones de control y vigilancia. Autoridades de control: Tienen las siguientes atribuciones: 1. Pero aun en ese caso el acto fundacional se distingue del corporativo. etc. 3602. este acto fundacional. Accidentalmente la fundación puede resultar de la voluntad coincidente de dos o mas personas. esta sujeta a reducción la donación de bienes para constituir una fundación si la cuantía afectare la porción legitima de los herederos forzosos del donante (art. En nuestro país las fundaciones están reglamentadas por la ley 19. este es un acto jurídico unilateral q proviene de la voluntad de un sujeto de dcho (visible o de existencia ideal) q determina el fin de la institución y escoge los medios apropiados (patrimonio y dispositivo de gobierno) para alcanzarlo. e igualmente si se tratare de un legado o institución de heredero. Desde luego los acreedores podrían usar de la acción revocatoria cuando la donación constitutiva de la fundación se hiciere en perjuicio de sus dchos. 5. cunado estas donan bienes para erigirla. Los estatutos deben contener necesariamente la forma como se designaran los miembros del Consejo y los fundadores pueden reservarse para si la calidad de miembros de él o la facultad de designar los miembros del Consejo. 3601. en orden a la consumación de la proyectada persona jurídica corporativa. 133 . pues mientras esta suscita relaciones jurídicas entre los miembros entre si. no crea por sí. Los miembros del Consejo no pueden ser menos de tres y pueden serlo personas físicas o entidades públicas o privadas sin fines de lucro. suspender el cumplimiento de dichas resoluciones. 6.

la fundación no tienen miembros. según el fin de su instituto” (art. 46 CC. Concepto Existen a menudo muchas entidades q x al escasa importancia d sus actividades o d su patrimonio. Distinción (2do párrafo art. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil”. Es esta una regla lógica. tienen responsabilidad contractual y extracontractual. por ejemplo en el caso de los clubes sociales y deportivas) comercial (como en el supuesto de una asociación para realizar actos de comercio) religiosos (como en el caso de las asociaciones piadosas). comerciales o religiosas. según el fin del instituto. y las simples asociaciones q ni siquiera cumplen con el requisito. no gestionan la autorización estatal. 4) libro de actas a disposición de las autoridades para su control. El incumplimiento de estos requisitos se sanciona con la disolución. De lo contrario todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. 1806) o por sucesión testamentaria (art. Son sujetos de derecho. capital que reciba por medio de aportes. disponía “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. suprimiendo toda referencia a las asociaciones comerciales” y agregó un 2do párrafo en donde distingue entre entidades cuya constitución y designación de autoridades es hecha x escritura pública o x instrumento privado de autenticidad certificada x escribano público. Efectos. gozan de libertad en cuanto al numero de socios. etc. pues si no esta determinado quienes el beneficiario de esa prestación. El objeto de la asociación puede ser civil. con designación de autoridades b) constitución por escritura pública o por instrumento privado con certificación de escribano público en cuanto a su autenticidad c) licitud de objeto.711 dispone: “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. Objeto. 46. 3735). Requisitos. Régimen Legal. no reconociéndoles así el carácter de personas jurídicas.711 mantuvo al primera parte del art. ellas son las denominadas simples asociaciones. 14 de la Constitución Nacional. aportes de capital y no incurrir en las causales de nulidad de la sociedad civil d) comunicar su existencia al Ministerio del Interior en la Capital y a las jefaturas de policía en las provincias e informar: 1) la denominación y el domicilio. condición de ellos. corresponde a la administración de la entidad realizar tal determinación. serán consideradas como simples asociaciones civiles. 134 . sino mas bien beneficiarios de ella q quedan al margen de su estructura jurídica: son las personas destinadas a gozar de los servicios q la fundación presta con arreglo a la finalidad del instituto y al modo como ese disfrute ha sido organizado en los respectivos estatutos. 3) estatutos y nominas de socios. 2) la finalidad que persiguen. El funcionamiento de las simples asociaciones es una consecuencia del derecho de asociarse con fines útiles reconocido por el art. la responsabilidad de la asociación no excluye la de los socios. Muerte de los fundadores Fin de la existencia de las fundaciones Simples asociaciones del art.Derecho Civil 1 Fines. Las simples asociaciones deben reunir los siguientes requisitos: a) acto constitutivo que le dé origen. Pero la denuncia del caso puede dar lugar a actividades de contralor por parte de las autoridades administrativas competentes y hasta dar motivo al retiro de la personería jurídica si el hecho importare una grave trasgresión de las condiciones o cláusulas de la autorización legal. La arbitrariedad de los administradores en la elección de los beneficiarios no genera a favor de estos recurso judicial alguno a fin de obtener la rectificación de ese comportamiento. Las simples asociasiones que reúnen los requisitos establecidos por la ley son sujetos de derecho. Beneficiarios Como se ha referido con anterioridad. pues es de suponer q los administradores de la fundación q son principalmente interesados en la efectiva consecución de los fines q explican la existencia de la misma entidad. carecen de capacidad para adquirir por donación (art. siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público. etc. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas. La ley 17. Todo ello compete a la esfera de las autoridades administrativas con la posibilidad de recurso judicial si la decisión si estas no se fundaren en el ejercicio de sus facultades discrecionales.46) El Código Civil es su redacción originaria. pero si el carácter de sujeto d dcho. formas de administración. 46) El texto modificado por la ley 17.

46 del C. civ. Cada asociado respondería por cabeza. tampoco aclara si los fundadores conservan esta responsabilidad por el resto d su vida. y q los fundadores y administradores son responsables por los actos d esta. 1684 a 1788) Responsabilidad de los asociados: Borda. Advirtiéndose tbn q tratándose de asociaciones irregulares. herencia o legado. Los primeros serán siempre responsables ya q el ejercicio del cargo les permitió subsanar el defecto de forma y asentar el estatuto por acto fehaciente y eludir la responsabilidad. afirman q los asociados son responsables x las deudas de la asoc. Ejemplos: centros de estudiantes secundarios o universitarios. Rivera entiende en este aspecto. Civ. 46. parecería surgir: no son personas jurídicas. tendrían una capacidad más restringida q las personas jurídicas en tanto carecen de capacidad para recibir bienes de donación. o personas de existencia ideal en sentido estricto la cuestión d la responsabilidad se le debe atribuir a la entidad y no a sus miembros. aunq sean desiguales los aportes efectuados y los beneficios q goza cada socio. Rivero opina q tal doctrina es cuestionables. pero si son sujetos d dcho si cumplen con los recaudos d la ley. por lo q no hay lugar para la aplicación supletoria de las reglas provistas para al soc. que en principio no debe estar regulada por ley alguna. Formalidad: el art. (Llambías. responsabilidad además q es mancomunada y no solidaria salvo pacto expreso en contrario. Las asociaciones de hecho tienen capacidad jurídica estrictamente condicionada a los fines de su creación. con fundamento en las disposiciones d soc. 39 in fine y 42). quienes responden solidariamente. ya q si se trata de sujetos dchos como lo dice expresamente el art. manifestando q es lógico hacer cargara a los fundadores con al responsabilidad d los hechos ocurridos durante su gestión pero no con respecto a aquellos acaecidos muchos años dp de su separación d la entidad Responsabilidad de los asociados: pese a q el art. y no a los miembros o asociados. su subsistencia por sobre la desaparición temporal de sus miembros y el hecho de que sean los estatutos los que indiquen la actividad que ha de desarrollar. etc.C. En cambio con relación a los fundadores coincide con lavalle y Cobo en q parece demasiado rigurosa la tesis de Borda q les asigna responsabilidad de porvida. Personería: Siguiendo a Llambías. Distinción Simples asociaciones constituidas por acto fehaciente. En efecto: se advierte q la propia ley admite q tiene administradores. sindicales. como las asociaciones profesionales. establece como requisito formal q la constitución del ente y al designación de autoridades esté volcada en una escritura pública o en un instrumento privado certificado x escribano público. civ. cooperadoras escolares. no estableciendo a q administradores alcanza esta responsabilidad. La caracterización jurídica de la simple asociación en nuestro ordenamieto positivo lo constituye el fin de bien común que debe proponerse. con loq esta aceptando q hay un órgano de gobierno de la entidad. ha extendido esta responsabilidad a los integrantes de la asociación. ya q en esta hipótesis existe una regla específica de responsabilidad q se atribuye exclusivamente a fundadores ya administradores. Simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente. Responsabilidad de administradores y fundadores: la norma establece q los fundadores y administradores asumen al responsabilidad solidaria por los actos d la asociación. Sin embargo a pesar d la declaración d la ley.” Personalidad: del texto legal parecería resultar q a este tipo de asociaciones no se les reconoce el carácter de “sujetos d dcho” debido a la utilización de la expresión “siempre q”. Cobo. etc. fundadores y administradores. Rivera menciona q es contradictorio admitir q estas entidades tiene miembros.Derecho Civil 1 Las simples asociaciones que no reunen los requisitos exigidos por el art. 46 solo responsabiliza a los administradores y fundadores. Cuando las simples asociaciones no cumplen con los requisitos formales establecidos en el art. Las sociedades civiles y comerciales 135 .. supletoriamente las normas de la soc.46.. Esta ultima característica es la que permite diferenciarla de otros tipos de asociaciones cuya actividad esta puntualmente regulada por la ley. (arts. Rivera disiente d esta postura . con carácter subsidiario y accesorio. la doctrina nac. el mismo precepto legal establece q: “todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta (…). la responsabilidad se atribuye a los fundadores y a losa administradores. o si alude a los actos u obligaciones contraídas durante el desempeño de su función. Régimen legal: se aplican a estas entidades. q hay q distinguir entre los miembros administradores y fundadores. dividiendo las deudas sociales en partes iguales. civ (arts. 46. entiende q estas asociaciones simples e irregulares tiene rasgos tales q permiten encuadrarlas dentro d las personas de existencia ideal en sentido estricto. Borda).. de la lectura del art. no son sujeto de derecho y la responsabilidad por los actos realizados en nombre de ellas recaerá sobre sis administradores o fundadores. q aquellos son responsables por los actos de esta para luego sostener q no son sujetos d dcho. Lavalle. La falta de personalidad no obsta al control judicial y la asociación puede ser intervenida. A estas asociaciones se els reconoce el carácter de sujeto d dcho. las personas de existencia ideal en sentido estricto como los son las simples asociaciones del art.

la contribución en las pérdidas y la inscripción en el Registro público de Comercio. y q es titular del patrimonio constituido con los bienes aportados por estos. “habrá sociedad cuando o más personas se hubiesen mutuamente obligado. Sociedades civiles y comerciales Las sociedades se distinguen en civiles o comerciales.los bienes de la sociedad no se confunden con los bienes de los socios . C. De la personalidad de las asociaciones civiles las hemos tratado en el punto anterior. el Registro Público de Comercio remitirá testimonio de la toma de razón al Registro Nacional de Sociedades por Acciones. que se dividirá entre los socios. los cuales serian incomprensibles sin la correspondiente personalidad:1) la sociedad tiene el domicilio de los bienes entregados por los socios en propiedad.la personalidad de la sociedad es distinta de la persona de los socios (art.2. 1184.la personalidad de estas sociedades se desinteresa de la calificación correspondiente. se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. Vélez Sárfield define al lucro como el reparto de las utilidades en dinero. El contrato de constitución. “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada. el juez dispondrá la registración. de acuerdo a la índole del objeto para el cual han sido constituidas. Es por estas características q la doctrina no le niega su carácter de persona jurídica. tienen calidad de sujetos de dcho. que dividirán entre sí. pero no divididas como tal. Para un sector de la doctrina nacional. 4) la sociedad tiene un nombre q es un atributo típico de las personas. Cuando se trata de sociedades por acciones. Mientras q para otros son personas de dcho porq tienen un patrimonio propio.550. con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero. el empleo que hicieran de lo que cada uno hubiera aportado”. Si la sociedad se propones como finalidad la realización de actos de comercio. 3) los deudores de la sociedad no son deudores de los socios. 136 . en cuanto a las sociedades comerciales la doctrina se pronuncia en el sentido q tienen personalidad jurídica.sociedades Comerciales Según el art.los deudores de la sociedad no son deudores de los socios 2. desechando las de carácter moral o las que surjan de una explotación apreciable en dinero. La sociedad comercial es una realidad jurídica que queda tipificada por el encuadramiento en una de las formas previstas en la ley 19.711. 33 inc. 1 de la ley 19. Este enfoque no ha variado desde la sanción de la ley 17. La calidad de persona jurídica de la sociedad civil surge del art. Las sociedades civiles nacen con el acto constitutivo. El fin de la sociedad es la obtención de un beneficio o un resultado apreciable en dinero. conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. desde luego el codificador ha ratificado la personalidad de las sociedades al mencionarlas en la segunda parte del art. 1648 del Código Civil.550. La personalidad de la sociedad esta comprobada por los siguientes efectos jurídicos. sus modificaciones y prorrogas deben ser hechos por escritura pública (art. cada una con una contraprestación. 2 parte. Pero es un contrato peculiar q da origen a un nuevo sujeto de dcho q no se confunde con cada uno de los socios. Cumplidos estos requisitos y la publicación de edictos por un día en el caso de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Para que se configure la existencia de la sociedad civil son necesarios los siguientes requisitos:  Pluralidad de personas  Aportes sociales  Participación en las ganancias y contribución en las perdidas Tienen los siguientes caracteres: . y civil en caso contrario. es comercial. 33. previa comprobación por el juez registro del control de legalidad y fiscal. no obstante no identificarse con las llamadas personas jurídicas. la q emana de disposiciones del contrato social. la formación de un fondo común para ser aplicado a la producción de bienes y servicios. pero sin preocuparse de su ubicación en el cuadro general de las personas de dcho.Civil).Derecho Civil 1 Concepto de sociedades Es un contrato mediante el cual dos o mas personas aportan bienes para lucrar con el conjunto y dividir las utilidades obtenidas (art. atendiendo en los hechos la personalidad de las sociedades comerciales. El contrato de constitución se otorgará por instrumento público o privado (en el supuesto de las sociedades anónimas y en comandita por acciones se debe efectuar por instrumento público) y se inscribirá en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción correspondiente al domicilio social. La jurisprudencia ha procedido de manera semejante. 2) relación jurídica entre la sociedad y cada uno de los socios. 1-sociedades civiles Según el art. 1711) . la participación de los socios en los beneficios. 1648).

125 a133). 1720. 1 y 7. Régimen jurídico En nuestra legislación el esquema de las sociedades civiles y comerciales se configura así: 1) Sociedades Civiles: regulares e irregulares cuyo objeto no es comercial.pues no existía restricción alguna y funcionaba directamente el art. Ahora bien como esos sujetos no advienen a la existencia jurídica por un acto de reconocimiento expreso por el estado. las “personas jurídicas” gozan de entera capacidad correspondiente a las personas ideales. difieren en cuanto a la incidencia de la muerte de sus miembros. ley 19. 137 . con independencia de la inscripción. no pueden adquirir bienes por vía de donación o sucesión testamentaria. la sociedad enco0mandita simple (art. ley 19.711. no se suscita esa variante y siempre es responsable la simple asociación. 4. como en los supuestos del art. 315 a 342). (art.y subsidiariamente e los asociados por su posición viril. difieren en cuanto a la capacidad. y la sociedad encomandita por acciones (art. la que incidirá en el alcance y régimen de la persona jurídica. y las “personas de existencia ideal propiamente dichas” q no requieren para existir de la autorización estatal. luego de la sanción de la ley 17. la distinción entre delitos y cuasi delitos q existe en el caso de las personas jurídicas. q no admitía por su redacción. 2) Sociedades comerciales regularmente constituidas (arts.de la entidad. sino mas bien la de personas de existencia ideal propiamente dichas.o comisión directiva. Si se trataba del ultimo supuesto no había problema para hacer valer la responsabilidad de la asociación. Responsabilidad por los hechos ilícitos de las simples asociaciones En el régimen anterior a la ley 17. 163 a 307). 3. administradores o dependientes. 7 y 21. 308 a 314). así como subsidiariamente los asociados según una porción viril. mientras que la personalidad del ente nace con el acto constitutivo. la sociedad anónima (art. difieren por el modo de su constitución. si bien tienen capacidad para contratar. 1113. Es irrelevante tratándose de “personas jurídicas”. se trata de especies diversas dentro de un mismo genero.550) 3) Sociedades de hecho e irregulares con objeto comercial (arts. 134 a 140). a menos q se hubiese obtenido algún provecho. Pero era diferente si el ilícito había sido realizado por un administrador. la simple asociación no respondía civilmente por esos hechos. a saber: la sociedad colectiva (art. las “personas jurídicas” q requieren el reconocimiento del estado para funcionar. 45 del CC. la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (art. pues en tal caso esta podía invocar la extensión del art. difieren en cuanto a la ubicación de su personalidad en el cuadro general de las personas.Derecho Civil 1 La inscripción regsitral tiene por finalidad la comprobación del estado de regularidad de la relación societaria. La intervención judicial de la sociedad tiene carácter excepcional. Si bien ambas son sujetos de dcho. Por tanto ya s tratara de delitos o cuasi delitos de los administradores.711 correspondía distinguir la responsabilidad de la simple asociación según q el hecho ilícito proviniera de un administrador o un dependiente suyo. 146 a 162). Las simples asociaciones son una especie de esta ultima categoría. 141 a 145). la sociedad de responsabilidad limitada (art. pr las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos obrados por sus dirigentes. en tanto q los asociados de una simple asociación responden de dichas deudas hasta el importe de la cuota parte correspondiente. 1089 y 1089 bis) La ley de sociedades reglamenta distintas especies de esta clase. en tanto q la “simple asociación” se disuelve. 2.550) Esta ultima ley establece q la sociedad es un sujeto de dcho y establece en la misma cual es su alcance. difieren en cuanto a la responsabilidad de los miembros en deudas sociales. la sociedad de capital e industria (art. queda claro q no integran la categoría de las llamadas personas jurídicas. solución q se extendía tbn al resarcimiento de los daños provocados en razón de las cosas de la entidad. Remisión Ejemplos Paralelo entre las simples asociaciones y la categoría de personas jurídicas 1. Los miembros de las “personas jurídicas” no responden por las deudas de la entidad. en tanto las “simples asociaciones”. pero no su existencia.

que no es siquiera el objeto de él. siendo así. esto es. y que el "conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio". contenido o sustancia. Las cosas tienen una existencia física. como al pasivo. aun tratándose de uno "real". Nuestro Código Civil. >Las cosas Se entiende por cosa "todo aquello que. por una abstracción. coerción y coacción. puede por si o por otro. material. sino solamente el centro concreto sobre el cual se proyecta la prerrogativa jurídica del titular del derecho. pues son conceptos diferentes: la cosa no es el derecho real que se ejerce sobre ella. Se ha definido al derecho subjetivo como "el poder. ni el derecho subjetivo ni el objeto de tal derecho. diciendo que "es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales bajo la relación de un valor pecuniario. sin constituir un ser humano. no puede confundirse con la misma. ya que el art 2312 incluye a las cosas en la denominación genérica de bienes. suponen acción. El objeto del derecho subjetivo es la sustancia o contenido de él y consiste en la prerrogativa jurídica del titular. nos referimos a la materia. resulta evidente que el objeto. Por tanto. El derecho subjetivo es simplemente un concepto. coerción y coacción que vienen a integrar también el contenido u objeto de ella.Derecho BOLILLA XI Civil 1 Cosas y Bienes El Objeto de los Derechos. un determinado comportamiento. y lo que se quiere expresar es que el conjunto de los derechos y de los deberes (económicamente valiosos) de una persona se integran en el patrimonio de estas y forman una universalidad jurídica. facultad o prerrogativa. es decir. Diversas Clases de Objetos. se llaman bienes". ni con el objeto de tal derecho. soporte de los deberes correlativos). en su art. siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas. De esta definición resulta que el derecho subjetivo es siempre una facultad o prerrogativa del titular y. Y precisamente ese algo sobre lo cual se proyectan los poderes o facultades del sujeto titular del derecho. únicamente en los derechos subjetivos denominados. es natural". diferenciándolo así de los derechos reales. como algo abstracto. es necesario referir el poder o facultad a algo concreto sobre lo cual se pueda ejercer. aquello sobre lo cual se proyecta dicha prerrogativa jurídica. En ella. que se ejerce directamente sobre una cosa. se habla de que “el patrimonio de una persona comprende cosas y derechos. Abelenda afirma que con la expresión objetos inmateriales susceptibles de valor Velez Sarfield quiso designar los derechos subjetivos económicamente valiosos que no dan titulares una prerrogativa jurídica directamente ejercible sobre una cosa. aquello sobre lo cual se puede ejercer tal poder o facultad. y por lo tanto. está representado por esa misma facultad. proyectada sobre algo concreto sobre lo cual pueda ejercerla. intelectivamente atribuye a una voluntad ajena. e igualmente las cosas. ese algo 138 . en definitiva. Resulta necesario no confundir la cosa con el derecho subjetivo que recae sobre ella. incorporal. completa al concepto del objeto del derecho subjetivo. aquello sobre lo cual se ejerce o se puede ejercer la prerrogativa que da la norma jurídica al derecho habiente. Clasificación De Los Derechos Subjetivos En Función De Su Respectivo Objeto. de la que carecen los derechos. Esto lleva a una cierta confusión entre cosas y derechos. Cabe destacar que Velez Sarfield. poder o prerrogativa del titular del derecho. Abelenda sostiene que es un error. porque un poder. como sucede en la doctrina francesa. Está constituido por los derechos y los deberes que. es inexistente en la realidad. La cosa es. aquella referencia que da sentido a las facultades o prerrogativas jurídicas del titular. esto es al sujeto jurídico o persona. y el artículo 2312 declara: "los objetos inmateriales susceptibles de valor. es necesario insistir en que el derecho subjetivo. el derecho objetivo reconoce y protege a quien realmente posee una voluntad o a quien. con respecto a la regla moral y a los pilares en que se asienta el orden jurídico”. como sustancia o contenido de él. es lo que. es decir (aprehendidos) como bienes". La cosa es solamente la referencia material de la prerrogativa jurídica del titular. define a las cosas de la siguiente manera: "son los objetos materiales susceptibles de tener un valor". por ser imperativa y respectivamente atribuidos e impuestos por la norma objetiva a los sujetos (tanto al activo o titular de los derechos subjetivos. 2311. cuyo conjunto se designa con la expresión de bienes". El derecho subjetivo es una facultad y como tal "algo inmaterial". facultad o prerrogativa para satisfacer intereses humanos. trató de aclarar el concepto de patrimonio en la citada nota al artículo 2312. Concepto En toda relación jurídica aparecen tres elementos constitutivos: a) el sujeto b) el objeto c) la acción. hacer u omitir lícitamente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos. Aún así. pero con ello no desaparece por completo la posibilidad de confundir las cosas con los derechos. Al hablar de objeto de la relación jurídica. esto es. que en virtud de una atribución. imperceptible. no pueden confundirse. Pero no queda claro en qué consiste la sustancia del derecho subjetivo.

Es aquí donde se encuentra la contradicción entre los mencionados arts 2311 y 2312 del CC y las notas correspondientes redactadas (pero evidentemente no revisadas) por Vélez. Su Finalidad. he aquí un ejemplo de un determinado comportamiento exigido. como ocurre. o de ejercicio. si tienen un cuerpo.). poder o prerrogativa de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. Cód. Por ello. Se vincula estrechamente con esto. esto es. es decir. la cuestión de sí las energías son o no cosas. el aire. 2311. En el derecho creditorio. aunque no punto directo de proyección de las prerrogativas o poderes de los titulares en otros derechos. Civ. es decir.711 cambió la palabra corporales por materiales. atómica. CC). algo inmaterial. cosas. si entra una materia física en su composición. La palabra bienes es usada en nuestra legislación con dos significados distintos. en cuanto es solo una prerrogativa. por ejemplo. en los arts 2313 y siguientes. etc. por ejemplo). porque si bien ellas son los puntos de referencia de las prerrogativas jurídicas de los titulares de los derechos reales. Ahora bien: para que pueda tener valor económico. si las energías apropiables igual condición jurídica que los cosas. al tratar de las cosas y de la posesión antes de los derechos reales. precediendo así su tratamiento al de la posesión de los derechos reales. los derechos patrimoniales. explica que. que se hace en los siguientes títulos del mismo libro. En su acepción genérica. poder o facultad que necesita de ello. sino si son o no materiales. también aparecen. que no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio de todos los hombres. La ley 17. Dentro de la terminología de nuestro Código Civil se llaman cosas “a los objetos materiales susceptibles de tener un valor” (art. Reforma Al Art. como el alemán y el brasileño por ejemplo. acciones. un hecho o acción. son cosas. 2311 hablaba de objetos corporales. Clasificación de las Cosas Consideradas en Sí Mismas y sus Consecuencias Nuestro CC. Debe anotarse que en su redacción originaria. simplemente conceptual. incluidas dentro de este concepto general. el art. por ejemplo. 2311 Por La Ley 17. Código Civil Argentino.Derecho Civil 1 indispensable sobre lo cual se puede ejercer la correspondiente facultad o prerrogativa. al honor.711 agregó al art. Requisitos de Validez: ¿? Paralelo: ¿? Bienes y Cosas Concepto. No obstante el método seguido por nuestro Código Civil. También se observa esto en el derecho de familia (facultad del padre de exigir ciertos comportamientos del hijo. el tratamiento de las "cosas" en esta Parte General del Derecho Civil. en los derechos personalísimos a la vida. una persona para exigirle un determinado comportamiento. porque las cosas y la posesión son elementos de los derechos reales. siguió la opinión y el método de Mackeldey. líquidas o gaseosas. 2312. de dar. pues. clasifica a las cosas en:  muebles e inmuebles  fungibles y no fungibles  consumibles y no consumibles 139 . sean sólidas. hacer o no hacer algo. les reconoce la calidad de tales. el acreedor tiene la facultad. como ocurre. no son jurídicamente hablando. por otra parte. por oposición a cosas. el método tradicionalmente seguido en la enseñanza del derecho civil en nuestro país y de los Códigos modernos.711. El CC legisla sobre las cosas en el Título I del Libro III. el mar. Aunque la ley no diga que las energías (electricidad. 2311 un apartado que resuelve expresamente la cuestión: “las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación”. >Otras Referencias Inmateriales Los derechos subjetivos también puede tener como referencia o punto de proyección para su ejercicio. en los del acreedor en las obligaciones de dar cosas. La ley 17. Abelenda sostiene. En derecho lo que cuenta son los efectos. Nuestro codificador en la nota del Libro III. a la honra. con lo que la idea se clarifica. >Hechos y Acciones Las prerrogativas jurídicas del titular de un derecho subjetivo pueden tener también como punto de referencia o centro de proyección. designa los objetos inmateriales económicamente valiosos. No se trata ya de saber si las cosas son corporeas. las cosas quedan. la cosa debe ser susceptibles de aprehensión por los individuos. En su significado restringido bienes. Resulta así muy claro que son cosas todas las que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. etc) son cosas al atribuirle la misma condición jurídica. designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. Este es.

C. 5. Son muebles aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. los inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación (art. reconoce cierta estrechez en la legislación d las cosas muebles en un régimen único. y fuera de él o inenajenables Cosas Muebles e Inmuebles Son inmuebles aquellas cosas que están inmovilizadas o fijas en un lugar determinado y con carácter permanente. También todo aquello que se encuentre bajo el suelo sin el hecho del hombre (minerales. al no se considerarlas en su muy variada naturaleza y valor. 3108 y 3239). siempre que la incorporación tenga carácter permanente. C. ríos). y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. 1 y 2. las acciones reales. el del lugar en que estén o el del domicilio del demandado. 3204). salvo aquellos que están sometidos a régimenes especiales ya enunciados. 4015). 2) En lo que se refiere a la forma de enajenación. salvo que se tratare de cosas robadas o perdidas (arts. inc. ello explica tbn la solidez d los valores inmobiliarios. la tierra tenía una importancia fundamental en relación a los valores mobiliarios. estas se adquieren por la simple posesión. 11).C.).C. Si la acción versare sobre bienes muebles. superficies sólidas. como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica. con relación a las cosas muebles. Pero el desarrollo del comercio y la industria dieron lugar a la creación d inmensas riquezas mobiliarias. borda sostiene q la tierra no ha perdido su preponderancia. basta la mera tradición. Cosas inmuebles a) inmuebles x naturaleza: “Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas. C. En la sociedad feudal no solo confería fortuna y nobleza. metales preciosos). X ello el régimen d la tierra se vincula con los fundamentos mismos d la organización política y social d los pueblos. considerar muebles a cosas fijas. todo aquello que posea inmovilidad natural (tierra. con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. De ahí surgió la necesidad d establecer un régimen distinto para unas y otras. 2412 y 4046). era la base d la riqueza individual y d la cohesión d la familia. lo que está incorporado al suelo d una manera orgánica (vegetales). y por veinte años si carece de esos requisitos (art. a elección del actor. 2313 del Código Civil dice: "Las cosas son muebles e inmuebles por su naturaleza. En cambio. Inclusive ha llegado a decirse que la distinción clásica entre muebles e inmuebles responde a exigencias económicas totalmente superadas. los inmuebles requieren escritura pública. tradición e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. Cuando pierden ese carácter deja de ser inmuebles.Derecho    Civil 1 divisibles e indivisibles principales y accesorias en el comercio o enajenables.” (art 2314 CC) Es decir. b) Inmbuebles x accesión física: “Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo. para los muebles en general. los inmuebles solo pueden ser gravados con hipoteca y anticresis (arts. El art. el del lugar donde estuvieren situados estos últimos (art. 10. y los muebles ciertos y determinados. Importancia En la antigüedad. 5) En cuanto a la competencia de los tribunales. los bienes muebles tenían un valor prácticamente despreciable. los muebles con prenda (art. Los inmuebles se encuentran fijos en un lugar. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente. 4) En lo relativo a derechos reales de garantía. salvo los supuestos de buques o aeronaves. No obstante. las cosas inmuebles se adquieren por la posesión ininterrumpida durante diez años si el poseedor tiene justo título y buena fe (art. pues todo lo q es esencial a la vida humana depende d ella. Consecuencias Jurídicas De La Distinción. sobre bienes inmuebles se tramitan ante el juez del lugar donde esta situada la cosa litigiosa. No obstante. los muebles pueden trasladarse.” (ar 2315 CC) 140 . o por su accesión o por su carácter representativo" Vemos entonces que esta división se establece según la posibilidad de moverse de las cosas. 3999). esta regla no es absoluta: la ley puede dar carácter de inmuebles a cosas transportables o. por la ley del lugar donde se hallan. excepcionalmente.).P. No obstante. otro tipo de muebles no permanentes se rigen por la ley del domicilio del dueño (art. La inmovilización cesa apenas las cosas dejan de estar incorporadas al suelo o de formar parte de él. ya sea por si mismas (semovientes) o por una fuerza exterior. sino que implicaba poder político. cuyo monto y valor superan hoy en día a las inmobiliarias. La distinción entre muebles e inmuebles produce las siguientes consecuencias jurídicas: 1) En cuanto a la ley aplicable. 3) Con respecto a la prescripción.

como las piedras. etc. monedas. que esto sea con carácter permanente. una vez separados del suelo). mesas y sillas de una casa).” (art 2316 CC) Para que estas cosas sean reputadas inmuebles. un libro autografiado o con carácter sentimental no puede ser reemplazado por otro. Cosas Fungibles Y No Fungibles. Otras Clasificaciones. aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo”. es decir. metales. Según el art. aún si es d la misma edición) Cosas Consumibles Y No Consumibles. sin estarlo físicamente. 3º. la exclusión d la hipoteca y la anticresis obedece a q son accesorios d un derecho personal. y que puede sustituirse las unas de las otras de la misma calidad y en igual cantidad". aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales (Borda opina q esta disposición es aplicable al caso d separación d edificios. será considerada inmueble mientras dure el usufructo). por el propietario de éste. Cosas Muebles a) muebles x su naturaleza: “Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro. etc. los tesoros. c) Inmuebles x destino: “Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente. El art. pozos petroleros). las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisorio (tales como los pabellones d una exposición. asimismo los instrumentos públicos dond constaren los derechos reales d hipoteca y anticresis y los públicos o privados q comprueben la existencia d derechos reales sobre cosas muebles. sin el cual no se concibe su existencia (edificios. etc). La distinción entre cosas fungibles y no fungibles generalmente se funda en la naturaleza misma de las cosas. tierra. porq se requiere escritura pública para constituir o transmitir derechos reales sobre inmuebles (art 1184 inc 1º CC) deben constar en ellos la adquisición de derechos reales. 2324 del Código Civil. Las cosas fungibles tienen los siguientes caracteres: son homogéneas entre sí. q se reputa mueble (art 2319 CC). dado que un billete puede ser reemplazado por otro de igual valor o por varios que sumados resulten del mismo importe. separadas de él. es decir. 141 . (ej. los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados. como accesorias de un inmueble. (entran aquí los árboles. Solamente los bienes muebles pueden ser fungibles. los que provengan de una destrucción de los edificios. el vino. con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis. el trigo. y x lo tanto deben seguir la suerte d éste. cada individuo puede ser reemplazado por otro de la misma especie y calidad y se cuentan por el número. 2325 del Código Civil establece: "Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad.Derecho Civil 1 La razón es q dichas cosas forman un todo inseparable con el suelo. que hayan sido puestas al servicio de un inmueble.” (art 2317 CC) La ley habla solamente de instrumentos públicos. sea moviéndose por sí mismas. 2º. las plantas y sus frutos. La adhesión física al suelo debe además tener carácter de perpetuidad.” (art 2318 CC) “Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo. pues los instrumentos q comprueban derechos personales son muebles (art 2319 CC) y deben recaer sobre bienes inmuebles. ni intencional del hombre o causada x un fenómeno)…” (art 2319 CC) b) muebles x su carácter representativo: “…todos los instrumentos públicos o privados de donde constare la adquisición de derechos personales” (art 2319 CC in fine). Las cosas no fungibles son aquellas que no pueden reemplazarse entre sí. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace. (ej: arados y útiles de labranza d un fundo. es necesario: 1º. sea que sólo se muevan por una fuerza externa. peso y medida (por ejemplo. xq la ley no establece ninguna distinción entre destrucción total o parcial.). son "cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. pero a veces hay factores subjetivos. tiendas d circo. El dinero es fungible por excelencia. y otros objetos puestos bajo del suelo. que las haya colocado el propietario o similar (si fuera puesta por los usufructuarios. d) Inmuebles x carácter representativo: “Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles. es decir. propios del dueño. que determinan el carácter de la cosa. La inmovilización x destino cesa cuando las cosas son retiradas del fundo por quien tenga derecho a hacerlo. que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar en ese estado tanto tiempo como su conservación lo permita. cuya individualidad es tenida en cuenta como objeto de derecho. al cual sirven d garantía.

en materia de inmuebles. en la nota al mencionado artículo aclara: "Un diamante de metal precioso. Para que esta división sea posible es necesario. 2328 dispone que "son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa. Un marco para contener un cuadro. El art. en el art. se inspiró en el derecho romano.Cosas muebles adheridas a otras muebles: El art. 2331 dispone: "Las cosas que natural o artificialmente están adheridas al suelo. constituye la cosa principal y el oro el accesorio. en los arts. q nos encontremos ante dos o más cosas unidas con el mismo fin. Nuestro CC resuelve diversas situaciones dudosas en materia de accesoriedad: 1. papel. la superficie mínima de la unidad económica". usó en su definición el concepto de "homogeneidad". etc. (b) Si los valores fuesen iguales. pergamino o piedra a que se hallasen adheridos" 3. Las cosas principales son aquellas que. Con respecto a la condición y naturaleza jurídica de las cosas accesorias se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. etc. son accesorios de los predios". 2. disponía: "Son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales. independientemente de cualquier otra. cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo. esculturas. El codificador. en primer lugar. La ley 17.Cosas adheridas al suelo: Al respecto el art. los automóviles. porque ha sido hecho para contener y conservar el cuadro. el art. Así. 667 y siguientes. los materiales de construcción. tal división produciría una disminución notable del valor económico. en su redacción originaria. y el art. serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso. la consumibilidad depende también del destino que le de su propietario (un libro no es consumible. los combustibles. Las autoridades locales podrán reglamentar. como las vestimentas. Además. una cosa puede ser susceptible de ser dividida material o físicamente. al referirse a la divisibilidad de las obligaciones. Por último el art. será principal la de mayor volumen. 2326 del CC. para existir no requieren de otras. Y el art. es accesorio del cuadro. complemento o conservación". 2327.Frutos: 142 . 2332 establece que "las cosas que están adheridas a las cosas adheridas al suelo. En materia de división de inmuebles. no se extinguen con el primer uso. por medio de Savigny y Freitas y adoptó la teoría de la divisibilidad intelectual y natural. 2333 dice: "Cuando las cosas muebles se adhieran a otras cosas muebles sin que se altere su sustancia. tanto a las otras partes como a la cosa misma". establece: "Son cosas principales las que pueden existir para sí mismas y por si mismas". existe una tendencia doctrinal y legislativa a asimilarlas recíprocamente (Código holandés y español). como los comestibles. (c) Si los valores y volúmenes fuesen iguales no habrá cosa principal ni otra accesoria. hay cosas fungibles que no lo son (tales como los libros. que tienen existencia propia. (ej: los botones de un traje son los accesorios y el traje es la cosa principal). etc. pero debe ser considerada indivisible si la partición material convirtiese en antieconómico el uso o aprovechamiento de ella. El codificador. tiende a evitar el minifundio. aunque valga más que éste. aunq para el librero si lo es porq lo adquiere para venderlo) Cosas Divisibles E Indivisibles. El agregado de la ley 17711 sigue el criterio económico de la divisibilidad. Las cosas no consumibles son aquellas que si bien pueden deteriorarse con el transcurso del tiempo. la última parte del art. como el dinero que desaparece para quien deja de poseerlo y las físicamente consumibles que no pueden ser usadas sin ser consumidas. sin embargo. Cuando dos cosas muebles se hallan unidas sin que se pudiera distinguir cuál es la accesoria y cual es la principal. inmuebles que no alcance la extensión mínima indispensable para un adecuado aprovechamiento. los alimentos). si bien puede ser dividida materialmente. serán siempre reputados como principales. El CC. o sea. y que exista una relación de dependencia o subordinación entre una y otra. los productos industriales. sin embargo. engarzado en oro para formar un anillo. Si bien en general las cosas fungibles son también consumibles (como el vino. escritos e impresos. 2334 establece el criterio a seguir teniendo en cuenta los siguientes principios: (a) Se tendrá por principal la de mayor valor. cuando el arte tenga mayor valor e importancia que la materia en que se ha ejecutado. es decir.711 añadió el siguiente párrafo: "No podrán dividirse las cosas cuando se convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento.Derecho Civil 1 Hay que distinguir las cosas jurídicamente consumibles.). el trigo. una piedra preciosa. son cosas accesorias del suelo". el lienzo. 2335 completa las normas anteriores y dispone que "las pinturas. los automóviles. ornato. siguiendo a Mainz. como los predios rústicos o urbanos. Cosas Principales Y Accesorias. y como accesorio la tabla. de la cual dependen o a la cual están adheridas".

que en su art. ovino y porcino) al sistema de señales. 2337.Productos. inc. y en consecuencia. El concepto dado en el artículo mencionado relaciona la comercialidad de la cosa con su anielabilidad. y el ganado menor (mular.467. 155 establece: "Los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico que esta ley consagra". y la dejan así disminuida en su sustancia (ej. no se renuevan en ella. es decir con la posibilidad de enajenarlas o disponer d ellas. Locomóviles. ya que es necesaria además la inscripción en los registros especiales. b) Cosas relativamente inalienables: Conforme al art. los beneficios d las leyes laborales y d previsión social) Semovientes. 2329 del C. 2337. o bien a la protección d los incapaces o débiles. debido a su importancia económica. pero una vez extraídos. "son relativamente inenajenables las que necesitan una autorización previa para su enajenación”. 2330) y respecto de los industriales el Código nada dice. quedaban sometidas al régimen establecido para las cosas muebles en general. Automotores. Son relativamente inalienables los bienes privados del Estado.). los bienes de los incapaces. c) Derechos inenajenables: la ley prohibe la enajenación. los considera comprendidos dentro de la norma del art. y las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad en cuanto el Código permita tales prohibiciones (art. el queso obtenido de la leche. sino que forman un todo con ellas. B) Locomoviles: Constituyen una categoría especial dentro de los muebles. Son las cosas que se extraen de otra. Son frutos civiles las rentas provenientes del uso o goce de la cosa que se ha concedido a otro. 2336 del CC establece: "Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública".967 y el decreto-ley 5120/63) C) Buques Y Embarcaciones De Cierto Tonelaje: Se rigen por la ley 20. etc. mientras no sea desafectado. industriales y civiles. etc. el vino extraído de la vid. Los frutos naturales forman un todo orgánico con la cosa hasta el momento de su separación.C. 2329 del CC establece: "Los frutos naturales y las producciones orgánicas de una cosa forman parte un todo con ellas" Los frutos civiles son accesorios (art.094. ratificado por la ley 14. El ganado vacuno y caballar está sujeto al sistema de las marcas. Llambías sostiene que no son accesorios de la cosa que los produce.: el petróleo de un yacimiento. 2). 4.) Cosas Dentro Y Fuera Del Comercio. a) Cosas absolutamente inalienables: Son aquellas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley (art. Aeronaves. Tanto las marcas como las señales deben estar previamente registradas por el propietario. Con relación a los automotores el sistema de la constitución y transferencia del dominio se rige por instrumento público o privado y solo producirá efectos para las partes y terceros a partir d su inscripción en el Registro d Propiedad del Automotor (decreto-ley 6582/58. el art. o de la privación del uso de una cosa. como las frutas de los árboles. los animales. Por su parte. Al respecto. Buques. 2337 dispone: "Las cosas están fuera del comercio o por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa”. Respecto de ellos no basta la simple tradición para adquirir la propiedad. 2) Cosas fuera del comercio: El art. el art. 156 dispone: "Todos los actos 143 . su adquisición se rige por normas especiales. ya que no es suficiente la mera tradición para adquirir el dominio. 1) como los bienes públicos del Estado.: el derecho d reclamar alimentos. por lo tanto. a cuyo fin las autoridades locales ejercen el respectivo control. como. 1) Cosas dentro del comercio: El art. Los animales de "pedrigee" también se inscriben en registros especiales que son llevados por los respectivos criadores. etc. No obstante. los salarios u honorarios provenientes del trabajo material o intelectual. El ganado o hacienda tiene características propias. los minerales o metales de una mina. esta distinción no fue efectuada por el codificador y. Son frutos industriales las producciones de la cosa en las cuales interviene el hombre (por ejemplo. Los frutos pueden ser naturales. 2329. Son frutos naturales los que la cosa produce naturalmente sin la intervención del hombre.: las cosechas. el bien de familia. reformado por la ley 22. por ejemplo. renuncia o embargo d ciertos derechos fundada en razones d protección d los débiles (ej. inc.Derecho Civil 1 Son las producciones orgánicas y periódicas de las cosas que pueden ser extraídas sin alterar ni disminuir la sustancia (ej. inmuebles pertenecientes a los emancipados. La prohibición obedece siempre a razones d orden público. las frutas de los árboles y las crías de los animales). nuestro CC los considera accesorios. A) Semovientes: Son cosas muebles cuya característica radica en que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismo (movilidad de vida a fuerza propia). la cal o el mármol extraídos de la cantera) Los productos forman parte de la cosa mientras no sean separados de ella (art. 2338.

Los bienes del Estado nacional o provincial pueden ser públicos o privados.. 2340) a) bienes del Estado Privados (art. La ley 12. El Código Aeronáutico. en su art. Los bienes públicos del Estado nacional o provincial tienen los siguientes caracteres: 1) Son inalienables: no pueden ser enajenados. apartándose en este punto del derecho 144 . 158 que "los actos. 2344) c) bienes de la Iglesia (arts. 2343). 499. Sobre los buques de mas de diez toneladas los propietarios pueden constituir hipotecas. 2341. 2345 y 2346) d) bienes de los particulares (arts. Nuevo. las demás aguas que corren por sus cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. En los que se refiere a los puertos. ley 20. La clasificación de las cosas con relación a las personas tienen en cuenta el carácter que invisten aquellas a quienes pertenecen. Por su parte el art. y el art. hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas" Inciso 2: "Los mares interiores. El codificador no tuvo en cuenta el carácter de la navegabilidad. bahías ensenadas. puertos y anclaredos". Inciso 3: "Los ríos. el Estado esta autorizado a percibir cánones por su uso aunque las construcciones en ellos efectuadas hayan sido realizadas por los particulares. El art. sobre los de menos de diez toneladas pueden constituir prendas conforme a las normas del régimen legal respectivo (art.. salvo en los casos de los golfos de San Matías. la prohibición de enajenar es absoluta. comprendiéndose las aguas subterráneas. 1) Bienes públicos del Estado. sus cauces. 2347) e) bienes susceptibles de apropiación privada (art. D) Aeronaves. y distingue las siguientes clases de bienes: Públicos (art. 2340 enumera en nueve incisos los bienes públicos del Estado: Inciso 1: "Los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua".sólo producen efectos con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Buques" Los actos referidos a buques de menos de diez toneladas deben hacerse por instrumento privado con las firmas de los otorgantes certificadas debidamente e inscribirse en el Registro Nacional de Buques (art 159). bajo pena de nulidad". El art. 2 dispone: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes al territorio.deben hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado. El Código trata el tema en el Libro 3º. pero estarán sujetas a las disposiciones de este código o a las ordenanzas generales o locales". que dice: "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados. 49 dispone que las aeronaves son cosas muebles registrables y que solo se podrá inscribir en el Registro Nacional de Aeronaves los actos jurídicos realizados por medio de instrumento público o privado debidamente autenticado. En la nueva redacción se adoptó un criterio económico-social. medidas desde la linea de las más bajas mareas. Título I. Caracteres y enumeración. 2342) b) bienes municipales (art. 52 establece que las aeronaves pueden ser hipotecadas en todo o en sus partes indivisas y aun cuando estén en construcción. A) Bienes Del Estado. San Jorge. 2) Son inembargables. Las Cosas Consideradas Con Relacion A Las Personas Clasificación. 4) Su uso y goce corresponde en forma gratuita a los particulares conforme al art. al dejar a salvo el derecho del propietario del fundo de extraer el agua subterránea. en su art. en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca".Derecho Civil 1 constitutivos de la propiedad u otros derechos reales de un buque de diez toneladas.094). Capítulo Único.094. establece: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas marinas. 1. y solo a partir d allí producirá efectos respecto d terceros. 3) Son imprescriptibles... sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación".

Son públicos los que pertenecen a los municipios y están afectados "para utilidad o comodidad común" (art. Producida la emancipación política de España. sobre todo en la zona del Delta del Paraná y que tenían una situación incierta frente a la primitiva redacción del Código. las cosas perdidas no reclamadas por sus dueños. canales. Inciso 9: "Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico". El decreto ley 17. Alterini menciona entre ellos los recursos naturales. de tal forma que cabe considerar otros supuestos no incluidos en ella. Inciso 7: "Las calles. Según el art. las crecidas pueden ser ordinarias o extraordinarias. entendiéndose por tales la extensión de tierras que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias".. La reforma agrega al texto originario en la parte final: "cuando ellas no pertenezcan a los particulares".Derecho Civil 1 romano y de la mayoría de las legislaciones que solo consideran públicos los ríos navegables y flotables. Const. inc. cuando ellas no pertenezcan a particulares". puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comunidad común". La nueva redacción concuerda con el art. como. I) Son relativamente inalienables. es decir. Nac. y las primeras pueden ser mínimas. 33 del C. Estos yacimientos pertenecen al dominio público del Estado. 2344 del Código Civil establece: "Son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades. 7). son privados los enumerados en el art. las tierras que pertenecían al patrimonio de la corona pasaron al dominio del Estado nacional o de los Estados provinciales. o en los lagos navegables. medias o máximas. las calles. pertenece a los propietarios de los ribereños" Inciso 6: "Las islas formadas o que se forman en el mar territorial o en toda clase de ríos. Bienes Municipales. por ejemplo. las plazas. a su vez. plata. 2349. 1) con jerarquía constitucional (art. 2355. no obstante el dominio de las 145 . por su parte. Estas personas jurídicas tienen bienes públicos y privados al igual que las provincias y el Estado nacional. por ejemplo.319/67 reglamento el régimen de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. ya que la redacción anterior solamente se refería a cosas inmuebles. cuando declara que la cosa ha dejado de servir al uso y goce público al cual se hallaba destinado. La enumeración del art. piedras preciosas y sustancias fósiles. y los del art. 2342. También sustituyó la expresión en "ocasiones extraordinarias de tempestades" por las de "crecidas medias ordinarias".). 2342 enumera en cinco incisos los bienes privados del Estado nacional o provincial: Inciso 1: "Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República carecen de dueño". 2340 no es taxativa. Debe ser efectuada por ley y tiene como consecuencia el cese del uso común de ella. Con ello se solucionó el problema de los particulares que habían adquirido islas. Inciso 8: "Los documentos oficiales de los poderes del Estado". Su regulación corresponde al derecho administrativo. La reforma suprimió el requisito de la navegabilidad por buques de más de cien toneladas. 5. 2340. y estableció que los yacimientos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. pueden ser bajas o altas. Desafectar es sustraer una cosa del dominio público del Estado. que establece que el "uso y goce de los lagos que no son navegables. 2350). Inciso 5: "Los lagos navegables y sus lechos". cementerios. y las normales. Bienes De Dominio Privado. cobre. Las mareas pueden ser normales o anormales. Los incisos 8 y 9 fueron incorporados por la reforma. Con estos dos incisos se incluyen en el texto legal cosas muebles. caminos. Inciso 4: "Las playas del mar y las riberas internas de los ríos. ya que su enajenación esta sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos. etc. plazas. Desafectacion De Los Bienes Del Dominio Publico. El carácter de "bien público del Estado" cesa por dos motivos: por la extinción de la cosa o por la desafectación. El art. El art. La reforma suprimió de este inciso el calificativo "navegables" e incorporo al dominio público bienes que antes pertenecían al dominio de los particulares. Civil las municipalidades son personas jurídicas de carácter público (inc. también puede ser desafectada por un acto del poder administrador. II) Son inembargables mientras estén afectados al servicio público. Son enajenables en el modo y forma que las leyes especiales lo prescriban". Inciso 2: "Las minas de oro. III) Son prescriptibles. Este derecho tiene como antecedente histórico la bula de Alejandro VI por la cual concedió a los reyes de España y Portugal el dominio de las tierras que se descubrieran en América. Quedan excluidos de este inciso las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad (art.

deben ser entregados a su propietario. Respecto de las embarcaciones del país o pertenecientes a otros países. 7. que pertenecen exclusivamente al Estado. en el supuesto de hacerlo. La remisión al derecho canónico debe considerársela hecha al Código de 1983. artefacto naval o aeronave". ley 17. 3) Minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento. 146 . ya que la primera es considerada por el art. 3539 CC dispone "Cuando después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión. ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados. inc. sus fragmentos y los objetos de su cargamento. o el otorgamiento de fuerza pertinente o. o después de pasado el término para hacer inventario. tiene bienes de dominio público eclesiástico. 2345 del Código Civil. "las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren" Inciso 3: "Los bienes vacantes o mostrencos. 3). 1 establecía: "Cuando una sucesión sea reputada vacante en los términos del art. y bienes mostrencos los bienes muebles que también carecen de dueño. La Iglesia Católica. 1) Minas de las cuales el suelo es un accesorio. como persona jurídica. 2 . 2345. y están sujetas a las disposiciones de los arts. Respecto de los bienes de las personas que mueren sin dejar herederos. El fisco nacional debe destinarlo a las instituciones de previsión de la Marina Mercante". plazas de guerra. el art. Bienes vacantes son los inmuebles sin dueño conocido. 33. La ley 17. El mencionado art. tiene capacidad para adquirir bienes. 33 y 41. 33 como persona jurídica de carácter público. Inciso 5: "Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos de la República. el pago de los gastos y de la remuneración que le corresponda. 3539 del Código Civil.012. y los de las personas que mueren sin tener herederos. Con respecto a las iglesias no católicas. Las disposiciones de este inciso se hallan modificadas por el Código de Minería. siendo de enemigos o de corsarios". ningún pretendiente se hubiese presentado la sucesión se reputará vacante". puentes. que no sean enemigos. ellos se incorporan a su dominio privado. Como consecuencia de la separación de patrimonios de los distintos sujetos de derecho que integra la Iglesia Católica. y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título" El Estado.Derecho Civil 1 corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra". Inciso 4: “Los muros. 2) Minas que por razón de su importancia son concedidas preferentemente al dueño del suelo. Por su parte. el remanente del precio de venta debe quedar depositado durante dos años a disposición del propietario del buque. en su defecto. como condición previa a la entrega. el art.Según el art. y que solo pueden ser explotadas en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente. en su art. salvo por motivos de utilidad pública. el art. Las iglesias disidentes deben sujetarse con respecto a los bienes al régimen de las personas jurídicas privadas. 391 de la ley 20. contiene una norma de remisión o reenvío que ha perdido relevancia a partir del acuerdo celebrado con la Santa Sede en 1966. solicitar el embargo del buque. La norma especifica aplicable es el art. que distingue en su art. El inciso se refiere a las embarcaciones de enemigos o corsarios. 396 establece: "Deducidas las sumas que correspondan a derechos fiscales y al reflotador o recuperador en concepto de gastos y remuneración.944/68. en tanto que las segundas son personas jurídicas de carácter privado.094 dispone: "Dentro de los diez días de la llegada a puerto de un buque o artefacto naval o aeronave. Actualmente desempeña esta función el Ministerio de Educación”. Bienes De Las Iglesias Disidentes. El reflotador puede exigir. o mediante contratación afectada con sujeción a las disposiciones de este Código en los casos que él establece. tres categorías de minas. 2346 dice: "Los templos y las cosas religiosas de las Iglesias disidentes corresponden a las respectivas corporaciones y puede ser enajenadas en conformidad con sus estatutos" Existen diferencias entre el régimen aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias disidente. en jurisdicción nacional. y minas que por las condiciones de su yacimiento son destinadas al aprovechamiento común. artefacto naval o aeronave reflotados o de los restos recuperados. se designará curador de la herencia al Consejo Nacional de Educación". según las disposiciones de este Código". estos tienen responsabilidad patrimonial independiente. reflotados. el art. extraídos o removidos. Bienes De La Iglesia Católica. actualmente vigente para la ley argentina conforme al mencionado acuerdo que suprimió la exigencia del pase o "exequátur". Esos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos y a las leyes que rigen el patronato nacional" La ley optó por la pluralidad de patrimonio eclesiásticos correlativa al reconocimiento de personalidad jurídica autónoma de los distintos entes que conformen la Iglesia Católica. como personas jurídicas de carácter publico (art. Trascurridos dicho plazo pasara a poder del fisco nacional o provincial según corresponda. que dispone: "Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias. sin perjuicio del derecho de afectarlos a su dominio público.

Derecho Civil 1 Bienes De Los Particulares. los lagos que no son navegables y cuyo uso y goce pertenece a los propietarios ribereños (art. aunque huyan y se acojan en predios ajenos. observándose las restricciones de la parte especial de este Código. b) Los animales domésticos o domesticados. 5) Los tesoros abandonados. conchas y otras sustancias que el mar arroja. o de los ríos o lagos. son bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ella tengan dominio. según el art. y también las que cubren las aguas del mar. 147 . guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial. si el propietario de ellos no los reclamare inmediatamente. No son susceptibles de apropiación. sin que haya indicios o memoria de quien sea su dueño. que son susceptibles de apropiación por cualquier particular. que pertenecen a los dueños de ella (art. ríos y lagos navegables. guardándose los reglamentos policiales. 2528: a) Las cosas inmuebles. pero que han quedado vacantes (bienes mostrencos). relativas a esos objetos. f) Los despojos de los naufragios. Los bienes de los particulares están regidos por el derecho común. siempre que no presenten signos de un dominio anterior. mares territoriales. 2343 del Código Civil enumera a las cosas susceptibles de apropiación por cualquiera que se apodere de ellas con la intención de ser dueño.). 3) Las piedras. de las municipalidades o de las iglesias. 4) Las plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar. monedas. 2525. 2349). 2) Los enjambres de abejas. En lo que se refiere a los muebles debemos distinguir: a) los que han tenido dueño. Esta forma de adquirir el dominio se llama apropiación (arts. 2348). Bienes Susceptibles De Apropiación Privada. establece: "Las cosas que no fuesen bienes del Estado o de los Estados. Son susceptibles de apropiación privada: 1) Los peces de los mares interiores. joyas y objetos preciosos sepultados o escondidos. que pertenecen al dominio privado del Estado. e) Las cosas que se arrojan para salvar las embarcaciones. 2347. aunque sean personas jurídicas" Los artículos siguiente enuncian en forma ejemplificativa algunas restricciones principales: los puentes y caminos y otras construcciones efectuadas por los particulares y cuyos dueños permiten el uso y goce de ellos a la comunidad (art. d) Las cosas que sin la voluntad de los dueños caen al mar o a los ríos. ss. b) los que nunca han tenido dueño (res nullius). Al respecto. el art. El art. c) Las cosas perdidas. 2350). y las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad.

y aun los patrimonios especiales o separados y especiales. no puede transmitirse sino por muerte o sucesión universal. b) ÚNICO. Podemos afirmar que el patrimonio de una persona. en razón de que se los considera unidos a la persona titular de ellos por una fuerza jurídica de atracción. único. o incorporados a un receptáculo ideal. sin que se entienda esto como la suma de sus componentes. y el Art 2312 del patrimonio como un conjunto de los bienes de una persona. además. consubstanciado con ella. entre el concepto de cosas y de derechos. como un rebaño de animales o una biblioteca compuesta por muchos libros heterogoneos. Civ define patrimonio como el conjunto de los bienes de una persona y el codificador. d) UNIVERSUM IUS. Caracteres del patrimonio en General Como los demás atirbutos. En el concepto no entran elementos particulares determinados. La universalidad facti importa una reunión de elementos por agrupación física. Porque compuesto por una pluralidad de bienes.Derecho Civil 1 Artículo 2312 BOLILLA XII PATRIMONIO Ubicación en el Cod. por ejemplo. de los cuales es titular una misma persona. o mejor aún. es un conjunto de cosas que depende de una sumatoria no ideal. no de iure. es. Los elementos del patrimonio que son derechos y deberes económicamente valiosos. Porque no hay más que un patrimonio general personal que conforma el modo de ser persona. según resulta del precepto transcrito y de las explicaciones del codificador dadas en la nota al Art 2312 del Código Civil. porque el tratamiento unitario de los elementos singulares que integran ese conjunto. el conjunto de derechos y de deberes de valor pecuniario unido a la persona de su titular que tiene sobre ellos una fuerza de atracción que le da la norma jurídica. Se da vida a un nuevo objeto jurídico. el cual se le une hasta la muerte. es decir aprehendidos como bienes. puesta en relación con los diferentes objetos de sus derechos" y precedentemente. intelectivo. en tal carácter. 2312 Cod. que no tienen la naturaleza jurídica de aquel. que define el patrimonio. (Toma la expresión "Bien" en el sentido de derecho). inalienable. a causa de que el mismo Art 2312. como se expuso. Pero el patrimonio personal. bajo la relación de un valor pecuniario. que constituye una suerte de continente que los contiene. En cambio la universalidad de hecho. la de una universalidad jurídica cuyos elementos individuales tratados unitariamente por la ley. de tal modo que puede considerarse uno de sus atributos. compone una universalidad iuris. Cabe señalar que las definiciones el Art 2311 de las cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor. reciben de la ley civil un tratamiento unitario. como un todo ideal que comprende lo indispensable y la capacidad patrimonial. o dicho de otro modo. Pero. y no cosas. respetado por todas las personas. ni su suma o resta. Porque la persona es titular y no se puede haber persona sin patrimonio. reunidos en un continente ideal o intelecto consubstanciado con ella. sino como parte misma de la personalidad en relación con los objetos de sus derechos. Es claro que componen el patrimonio general. la universitas iuris es un conjunto de elementos que forman una agrupación ideal con un común tratamiento jurídico. sino la unidad ideal de todo. a) NECESARIO Y VITALICIO. sin que sean posibles las duplicaciones. en nuestro derecho positivo constituye una universalidad jurídica o de derecho. son derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos. depende exclusivamente de la ley. Es la personalidad misma del hombre. hacen posible la confusión en que se incurre hasta en el ámbito de la doctrina jurídica. en la misma nota aclara que "Bien es lo que puede entrar en su patrimonio (de una persona) para aumentarlo o enriquecerlo". en la nota inserta al pie del mismo dice: "El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales. absoluto. lo que no impide la existencia de patrimonios especiales separados. define antes los bienes como los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas. como un todo. 148 . por venta total de la masa de bienes desapoderados al fallido. Pues está fuera del comercio como unidad sustancial e ideal y debe ser. Civ Libro 3º De los derechos reales Título I Cosas consideradas en sí mismas o en relación a los derechos Concepto Art. debe predicarse que el patrimonio es necesario. es una unidad conceptual del conjunto. entendido como centro unitario de atracción de una peculiar disciplina jurídica. vitalicio. Es necesario insistir en que la verdadera noción del patrimonio como institución de nuestro ordenamiento jurídico positivo. c) INALIENABLE Y ABSOLUTO. por renuncia de herencia.

es considerada por Aubry et Rau. el activo ( derechos reales o creditorios ) responde del pasivo ( deudas ) y por tanto. se encuentran reunidos y contenidos en el patrimonio de esa persona. según la concepción voluntarista. titular de ellos. "La idea del patrimonio se deduce directamente de la personalidad". es solamente la que el derecho objetivo da a toda persona como titular posible de derechos subjetivos que se identifican. se discute en cambio sobre su naturaleza. con "poderes atribuidos a una voluntad" o "señoríos del querer" y no la voluntad que el titular pueda manifestar para formar una universalidad de hecho. De este 1º carácter resultan 2 principios fundamentales. sus caracteres. los acreedores ( comunes ) encuentran en el activo la garantía de sus créditos y pueden obtener satisfacción o pago en ellos. el patrimonio presenta tres caracteres esenciales. Esa voluntad.Derecho Civil 1 Naturaleza Juridica del Patrimonio. ya que una simple universalidad de hecho. Fundamentos. que les sirve de continente y donde. Para que se dé esa circunstancia de que el activo ( derechos ) responda por el pasivo ( deudas ) es necesario que ambos elementos se encuentren vinculados en una universalidad jurídica. autónoma sometida a un régimen jurídico propio". Nada distinto de la voluntad de una persona puede crear relaciones jurídicas entre derechos y por lo tanto se concluye: "no hay otra universalidad jurídica que el patrimonio. como una fuerza jurídica que se proyecta sobre todos sus derechos y deberes. y se los considera. se conectan y forman una universalidad de derecho o universalistas iuris. De las formulaciones antes mencionadas surge cuál es la idea central que inspira la teoría de Aubry et Rau: "La voluntad de una persona es lo suficientemente poderosa (por la fuerza que le da el derecho objetivo) para reunir en un todo los derechos de que es titular (que en definitiva son poderes atribuidos a su voluntad) y formar con ellos una masa abstracta. según una abstracción legal. En consecuencia. su composición y especialmente sobre el fundamento legal del tratamiento unitario de los derechos o cosas que lo componen. En la doctrina hay uniformidad de opiniones en cuanto al carácter de universalidad jurídica que se atribuye al patrimonio. 1) El patrimonio es una universalidad jurídica. se hallan jurídicamente unidos a las deudas de ella. Desnaturalización del Patrimonio como Atributo de la Persona. un bloque o conjunto abstracto unidos o soldados entre sí. En su concepción Aubry et Rau. Es una emanación de ella. que destacan sus expositores. Caracteres Esenciales de esta teoría: Según la teoría de Aubry et Rau. todos los derechos subjetivos y los deberes jurídicos ( obligaciones ) susceptibles de apreciación pecuniaria que pertenecen a una misma persona. y del tratamiento unitario como universalidad jurídica. inspirado en Zachariae. a) VÍNCULO JURÍDICO entre el ACTIVO y el PASIVO: los derechos de valor económico ( reales y creditorios ) pertenecientes a una persona y que constituyen los elementos activos de su patrimonio. Pero esa voluntad que Aubry et Rau aprehenden como fundamento de la conexión ideal que la ley atribuye a los elementos que integran el patrimonio. 149 . se dice. Teoría De Aubry Et Rau Para Aubry et Rau ( Tratado de Derecho Civil Francés ): "El patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad". emanación de su personalidad jurídica. los diferentes derechos (subjetivos) de valor económico constituyen un todo jurídico porque están sometidos al libre de una sola y misma voluntad. Esos derechos y obligaciones forman allí. y constituyen los elementos pasivos del mismo patrimonio. Según la concepción de Aubry et Rau. En los párrafos siguientes expondremos las 2 grandes concepciones que con la relación al patrimonio aparecen en el pensamiento jurídico: A) Concepción Clásica. que puede ser real o atribuida. y que los económicamente valiosos los atrae para incluirlos en algo así como un receptáculo o intelectivo. no implicaría esa consecuencia. es: "El conjunto de los bienes de una persona que forman una universalidad de derecho". pero que necesariamente debe poseer toda persona para ser tal la tesis voluntarista.

que son deudas en el patrimonio de su deudor. que siempre. cosa o derecho. según vimos. encuentran la posibilidad del cobro de sus créditos. Las dificultades fueron salvadas por los tribunales administrativos franceses. cambiables. ipso iure. Este principio de que solamente las personas pueden tener patrimonio. siendo el patrimonio una universalidad de bienes de derechos y deberes económicamente valiosos. Consecuencias Tesis de Aubry et Rau. fungibles. Se denomina SUBROGACIÓN a la acción y efecto de reemplazar o reemplazarse una persona. en principio. b) SUBROGACIÓN REAL entre los ELEMENTOS que integran el PATRIMONIO: Deriva del carácter de UNIVERSALIDAD JURÍDICA. esto es. al entrar en el patrimonio de una persona. en la tesis voluntarista. necesariamente unido a la persona. formando una masa abstracta. podríamos decir. se ha sostenido que los legados hechos con fines de fundación o las donaciones con igual fin. y está. por otra persona. que como elemento activos responden de los pasivos representados por las deudas a las cuales están unidos. de valores positivos. por tanto. la subrogación se denomina real.Derecho Civil 1 Ejemplo: una biblioteca o un rebaño. es decir. Pero cuando se trata del reemplazo de una cosa o de un derecho de otra cosa o por otro derecho. si se transmite un patrimonio ( en nuestro derecho sólo puede hacérselo por causa de muerte ). Los derechos que ingresan. que es una universalidad jurídica donde los derechos económicamente valiosos y los deberes jurídicos de igual valor se hallan unidos formando una masa abstracta de valores positivos y negativos. Según AUBRY et RAU. porque con los derechos se transmiten también las deudas que lo gravan. ante legados con fines de fundación o de donaciones. Es. considerados fuera del patrimonio y en su aspecto singular las condiciones de fungibilidad de las cosas. ya que no se concibe derecho ni deber alguno jurídico sin un sujeto titular del derecho o soporte del deber. que no tienen derecho alguno sobre las cosas o derechos pecuniarios en particular de su deudor. como universalidad de hecho enajena solamente los elementos activos. una persona. quienes. por ser un sujeto a quien el derecho atribuye una voluntad impredecible para ser titular de derechos. se convierten en simples valores económicos y reemplazan a los valores representados por los derechos que egresan y se produce. otorgaron 150 . Ello se explica porque. Estos acreedores. que sólo adquieren el carácter de personas cuando se les otorga por la autoridad competente del estado la correspondiente autorización que implica el otorgamiento de capacidad jurídica y la atribución intelectiva como voluntad jurídica. en virtud del otro principio antes enunciado de que "en el patrimonio. como simples valores. 2-)El patrimonio está unido a la persona como atributo de su personalidad jurídica. cosa o derecho. un ente que según la tesis voluntarista sobre los derechos subjetivos. tiene que estar naturalmente dotado de voluntad o poseer una que el derecho intelectivamente le atribuya y tal cual se le reconoce capacidad jurídica. sólo una persona. ocupan en el patrimonio el lugar de los que salen y asumen la misma naturaleza de ellos. una subrogación que se califica de real. dice el patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad jurídica. pero. como es el patrimonio. En efecto. suscitó graves dificultades en Francia con relación a las fundaciones que aparecen como masas de bienes (cosas o derechos) afectados a un fin benéfico. el activo responde del pasivo". es decir. el activo responde por el pasivo. En cambio. porque no existía aún la persona del legatario en los unos o del donatario en las otras. aunque no se de en ellos. o también la prenda común de los acreedores quirografarios. En consecuencia los derechos económicamente valiosos que ellos denominan BIENES. Por lo tanto. la de sus fundadores. La idea de SUBROGACIÓN REAL es la que sirvió de fundamento al principio ( en nuestro Códig Civil ) de que el patrimonio es la garantía general. los derechos apreciables en dinero que ellos denominan BIENES y que componen el patrimonio de una persona. De este segundo carácter atribuido al patrimonio se deducen tres consecuencias: a) Sólo las personas pueden tener patrimonio: no puede haber un patrimonio sin una persona física o moral que lo posea. no transmite ninguna deuda. Cuando la sustitución es de una persona por otra. eran nulas (o inexistentes). siguiendo la tesis clásica de Aubry et Rau. pueden unir derechos para formar una universalidad jurídica. que obra por medio de sus dispositivos humanos de administración previstos en los estatutos. dicen: "la emanación de la personalidad y la expresión de la potestad de que una persona se encuentra investida como tal". debe ser considerados solamente en su aspecto económico. solamente en el patrimonio. necesariamente y fatalmente debe encontrarse. se está en presencia de una subrogación personal. es o debe ser.

Sólo las personas tienen patrimonio . sucesor universal. El patrimonio según Aubry et Rau. derechos éstos que responden por las deudas. como los reales y creditorios. como sujeto jurídico con aptitud para adquirir derechos y deberes y por tanto también los de valor económico. En nuestro derecho. Algunos autores modernos. . 3) Solo encierran derechos deberes de valor pecuniario . es consecuencia lógica de esta teoría que una persona sólo puede tener un patrimonio.Toda persona tiene pstrimonio necesariamente . indivisible e inalienable. que sería su sustento y el fundamento del tratamiento unitario. la afectación de tal masa de bienes a un fin.un fragmento de la capacidad jurídica referido precisamente a la aptitud para adquirir esos derechos y deberes susceptibles de apreciación pecuniaria. que por una abstracción tiene efecto retroactivo al día de la muerte del testador autor del legado o del acto de donación. hasta el punto de considerase la doctrina clásica en esta materia. en el art.Derechos reales. y de que se confunden los patrimonios de ambos y forman uno solo. es decir de derechos económicamente valiosos. pero esto causa de muerte. c) Cada persona sólo puede tener un patrimonio. la contradicen y afirman que "el patrimonio" no es más que una masa de bienes. el patrimonio es una universalidad jurídica de todos los derechos y deberes económicamente valiosos de una persona contenidos en un continente intelectivo que se identifica con ella. por lo tanto. indudablemente influidos por la doctrina alemana de concepción materialista y base económico. "que no está necesaria e indisolublemente unida a la persona" y que. B) Críticas a la teoría de Aubry et Rau respecto del patrimonio. pues basta. tenga siempre continente con un contenido valioso o disvalido. b) Toda persona necesariamente tiene patrimonio. Otros autores sostienen además que la noción de Aubry et Rau.Vinculo entre activo y Pasivo 1) Es una universalidad Jurídica .Como consecuencias lógica de este principio de las consubstanciación del patrimonio con la persona. 2) El patrimonio está formado por derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos únicamente La teoría que venimos estudiando. como crítica a la concepción clásica. es decir como una unidad abstracta con existencia propia e independiente de cada uno de los objetos que lo componen.De aquí que. continúa la persona de su causante.Derecho Civil 1 personería jurídica. el Código Civil de Vélez. que concibe el patrimonio como una universalidad de derecho. que son los momentos en que los derechos deben pasar al patrimonio del legatario o donatario en su caso. ya que son los que permiten al hombre alcanzar sus fines humanos. 2) No es una unidad abstracta. es una idea sin sentido ni realidad". Viene a ser el continente indispensable de tales derechos y deberes que al ingresar forman una masa abstracta de valores positivos o negativos. el patrimonio no encierra más que derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. si no hay derechos no hay patrimonio y agrega Borda. a sus elementos. Sinopsis De La Teoria De Aubry Et Rau Caracteres del Patrimonio . 1) No sólo las personas tiene patrimonio. como universalidad. Por tanto. pues. el mismo no puede ser cedido. Si no hay activo. por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo y de deudas de valor negativo. es un atributo necesario de la persona y se identifica con la aptitud de ella para adquirir derechos y contraer deberes económicamente valiosos. en razón de que para obviar inconvenientes se recurrió a la ficción de que el heredero. . de acuerdo con la teoría clásica de Aubry et Rau. toda persona. que ni siquiera es totalmente verdadero que el patrimonio sea único. concebido a través de la unidad del sujeto. pero siempre con algún valor.Subrogación real. El patrimonio viene a ser. 151 . con las cuales forman una masa abstracta de valores positivos y negativos que se traducen siempre en lo que se denominan líquido patrimonial. es falsa.Cada Persona solo puede tener un patrimonio. 1806 resuelve expresamente el caso de donaciones con fines de fundación. fue sin embargo objeto de duras críticas. aunque éste resulte cero.Derechos creditorios 2) Es un atributo de la personalidad.La teoría de Aubry et Rau sobre el patrimonio que alcanzó gran prestigio. "un patrimonio sin contenido. afirman. cabe concebirlo sin un titular que sea persona.

como dice Josserand. Y en definitiva dice: a) Es exacto que el patrimonio es un atributo de la persona. sirvan mejor a éste. Por lo tanto. que lo es indispensable en la configuración de los derechos subjetivos. Abelenda manifiesta q todas las críticas que se han formulado contra la teoría de Aubry et Rau son válidas. entendido éste como un conjunto de derechos subjetivos. que carezca totalmente de derechos subjetivos económicamente valiosos". llámese como se quiera. ya que su carácter de jurídica seguirá solamente de la circunstancia de que el tratamiento unitario como un todo esté dispuesto por la ley. sin titular que sea persona. Abelenda sostiene que se trata. por consiguiente. Cabe señalar finalmente que hay juristas que sólo critican algunos aspectos de la teoría de Aubry et Rau. Las cosas. Los derechos subjetivos se han instituidos en atención a las personas. 152 . y si es así. para demostrar la verdad del principio de que el patrimonio es un atributo de la persona y de la consecuencia necesaria. si no imposible. se forman con derechos económicamente valiosos (que denominan bienes). que siempre son entes con un substratum. entre ellos los de valor pecuniario. según la tesis voluntarista. Ese continente puede ser de contenido valioso o disvalioso. Los supuestos que se dicen de derechos afectados a un fin. es indispensable para que éstos se configuren. sea el que tenga interés en "la consecución del fin" que para ellos es lo esencial en el derecho subjetivo o simplemente que tenga voluntad propia o ajena atribuida por las normas jurídicas. la masa de la quiebra. como lo ha dicho Ihering. aun agrupadas. afirmación que se funda en la necesidad de que algún ser. afectada a un fin determinado. como observa Llambías. como persona. es el hombre en estado aislado (como persona individual). no son ejemplos validos de patrimonios sin sujetos. viene a ser un requisito esencial indispensable de la idea misma de derecho subjetivo. como sujeto potencial de derechos y deberes jurídicos. Las cosas no tienen voluntad propia. de que sin ella no se concibe. o lo que es lo mismo. como lo sostiene la doctrina clásica. Por otra parte. c) Puede haber universalidades jurídicas distintas del patrimonio. no se conciben cómo pueda existir un conjunto de ellos que no tengan una persona como titular. En cuanto al carácter de único indivisible. las consecuencias que erróneamente se atribuyen a los principios referentes al patrimonio que ella enuncia y que se acepta como verdaderos. como sujeto titular. cabe recordar que el patrimonio según lo reconocen los mismos autores que critican el principio. la persona. desempeñar un papel subordinante de una organización esencialmente humana. Es muy difícil. Siendo así. que es el único sujeto previsto en las normas jurídicas como sustento de los derechos. hallar un sujeto "tan indigente. más bien de cosas afectadas a un fin por alguna persona que tenga derechos subjetivos sobre ellas. No concebimos que haya alguna que carezca de él. distinta del patrimonio.Derecho Civil 1 3) Otras consideraciones. Estas universalidades jurídicas se cree que pueden formarse tanto por la determinación de la ley como acto voluntario del titular de los derechos y deberes. y por lo tanto aptitud para adquirir derechos. o universalidad de bienes (esto es derechos subjetivos de valor pecuniario) sea un patrimonio sin sujeto titular y sólo afectado a un fin que lo sustituye. o mejor. De ahí que intelectivamente se puede considerar que toda persona tiene un continente para contener los derechos que adquiera. según creemos. tendrán capacidad jurídica. pero de esta circunstancia no se puede extraer como corolario lógico que ese conjunto de cosas. pues aun aquellas que solamente llevan sobre sí unos los de uso o algún otro que se derivara de la posesión o tenencia de las cosas. Abelenda cree que es propio del patrimonio. quien constituye la razón de ser de todas las reglas del derecho. únicos sujetos potenciales de ellos y de los deberes jurídicos correlativos. aunque resulte cero por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo o e deudas de valor negativo. también jurídica. 4) Opinión de Abelenda sobre la teoría de Aubry et Rau. ni podrían. (o un grupo de hombres) bajo la forma sintética de la personalidad moral o jurídica. En el derecho legislado encontramos ejemplos de estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio en el denominado fondo de comercio. b) Es exacto que toda persona tiene necesariamente un patrimonio. creemos que no es posible admitir la existencia de un patrimonio. no podrían tener prerrogativas jurídicas. Abelenda sostiene que con estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio no se destruye el carácter de unidad y de atributo de la persona y se satisface la necesidad de que las cosas creadas por Dios y puestas al servicio del hombre para el cumplimiento de sus fines. etc. El principio de que el patrimonio es un atributo de la persona que emana de su propia personalidad jurídica es exacto y verdadero. o la herencia aceptada con beneficio de inventario. pero siempre tendrá algún valor. Ello porque pensamos que son lógicos los argumentos que para fundar el principio exponen Aubry et Rau. que este carácter no impide la posibilidad de aprehender algunos derechos y deberes que integran el patrimonio de una persona para formar con ellos una universalidad. dando una explicación de ellos y entendemos que no fueron destruidos por los autores que lo criticaron en una reacción materialista que nos parece excesiva. porque ella.

Abelenda. manifiesta que el patrimonio es la expresión jurídica de la persona. que se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica. D) La Cuestion De Nuestro Derecho. el patrimonio es considerado como una realidad objetiva y autónoma de la persona. es decir las obligaciones o deudas que gravitan sobre ella. . al definirlo como el conjunto de los bienes de una persona. Tampoco hace consideraciones sobre continente y contenido del patrimonio. tratados unitariamente en razón del fin al que se hallan afectados. el activo está formado por los bienes que posee la persona. Afirma que la palabra bienes tiene aquí (en el art. en efecto se compone de un activo y un pasivo. que para los primeros son todos los derechos y para Josserand solamente los de valor pecuniario que se aprehenden como valores positivos o negativos. y debe entenderse que está representado por el conjunto de bienes. Cuando los bienes afectados a los fines generales de una persona se trata según esta concepción alemana del patrimonio general. en la noción de patrimonio hay que distinguir el continente. y un contenido inmaterial de valores positivos y negativos representados por derechos y deberes económicamente valiosos y disvaliosos. consiste en mitigar el principio clásico de la unión del patrimonio a la persona. En el derecho doctrinal argentino al referirse al patrimonio y dar nociones generales acerca de él. 2312 permiten considerarlo enrolado en la concepción clásica de Aubry et Rau. Borda formula agudas críticas a la teoría de Aubry et Rau. 2312) un alcance restringido. . que considera el patrimonio un atributo de la persona y emanación de la personalidad jurídica de ella. respectivamente. pues se afirma que no se confunde necesariamente con ella.Borda. el pasivo lo forman las cargas que lo gravan.Josserand. sin hacer distinción alguna entre continente y contenido se concreta a decir que el art. asimismo que. y el contenido. constituido por un conjunto de derechos económicamente valiosos que se denominan bienes. se está en presencia de patrimonios especiales. coexisten con el patrimonio general. El patrimonio. y refutando a Salvat. pertenecientes a una misma persona y que figuran unos en el activo.Salvat. si se quiere "la aptitud para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. concibe el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación económica. no lo ha hecho para excluir de él las cargas que lo gravan. obligaciones o deudas. refiriéndose de acuerdo a un viejo adagio. e influenciado evidentemente por la doctrina alemana. Opina que el CC al referirse en su definición únicamente a los bienes. o también. y por consiguiente tampoco acerca de cuáles son los elementos que lo componen. . en receptáculo ideal dispuesto a recibir los valores positivos o negativos". y propone como definición la siguiente: "El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona y las cargas que lo gravan". cuyos elementos conceptuales son: un continente o de ficción. con la única salvedad que ya hemos formulado en cuanto al carácter de único e indivisible. positivos o negativos.Aunque las explicaciones dadas por Vélez en su nota al art. Luego de definir el patrimonio "aproximadamente" como "el conjunto de valores pecuniarios. El Concepto Del Patrimonio en la Doctrina Contemporánea: No hay uniformidad de opiniones en el derecho doctrinal moderno sobre el verdadero concepto del patrimonio. que en el articulado del Código "no hay nada que obligue a adoptar en nuestro derecho la teoría de aquellos" y en consecuencia el intérprete queda libre para escoger la concepción que le parezca que mejor satisface los intereses del hombre. es evidente. semejante idea hubiera sido absurda. afirma que se trata de una noción abstracta. aclarando el verdadero sentido de tal expresión diciendo: en rigor de verdad. como 153 . que debe ser morigerado. De acuerdo con la doctrina denominada alemana por la nacionalidad de los juristas que la desarrollaron y de la recepción de sus conclusiones en la legislación de Alemania. sino por los derechos que se tienen sobre ellas. a los bienes que quedan una vez deducidas las cargas que pesan sobre el patrimonio . Es. trata de demostrar que el concepto de patrimonio no admite que en el entren cargas. sin hacer consideración alguna sobre los elementos conceptuales continente y contenido. como lo señala Llambías. que perteneciendo a una misma persona. da una noción incompleta. es también posible la existencia de un patrimonio con sujeto constituido por un conjunto de bienes afectados o unidos a un fin que sustituye a la persona. De acuerdo con la opinión de Josserand. . el patrimonio no está formado por las cosas económicamente valiosas.Llambías. pero cuando se afectan los bienes a fines específicos determinados. entre ellos el de universalidad jurídica. q se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica (receptáculo ideal o intelectivo dispuesto a recibir los valores positivos o negativos). 2312. los otros en el pasivo". de orden intelectual metafísico. que el continente intelectivo se identifica con la aptitud que tiene toda persona para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. siempre en el campo de las abstracciones. dado que además de la posibilidad de la coexistencia de un patrimonio general y de otros pertenecientes a una misma persona. y señalar sus caracteres. Abelenda escoge la concepción clásica tal como la hemos explicado. Sostiene.Derecho Civil 1 C) Doctrina Alemana Sobre El Patrimonio. Que se trata de una noción intelectiva y abstracta. La idea central de la teoría cuyo máximo exponente es von Tuhr.

puede afirmarse sin temor a errar que según el régimen jurídico de nuestro CC. es lo suficientemente amplio como para darle al mismo el contenido de la moderna doctrina amplia. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. al incorporarse. El deudor quebrado o concursado responde con su activo patrimonial. Aunque nuestro Código se enrola en la idea de un patrimonio único e indivisible. es decir de ser único. Es ese fragmento de la capacidad jurídica de toda persona. 931. se convierten en valores positivos y negativos respectivamente. a lo que resulte el juego de los valores positivos (derechos económicamente valiosos) y negativos (cargas que lo gravan). si algún citado precepto legal "nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que gozaba. 3º. hizo aplicación de este principio. la prenda común de ellos. regidos estos últimos por el principio de limitación de responsabilidad. fue acogida por nuestro codificador. en principio o regla de que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores quirografarios. o como dice. sino de ficción o fantasía. y que esas necesidades son ahora dinámicas y no estáticas como ocurría otrora. de modo que el derecho positivo acuerda a esos acreedores tendientes a hacer efectivos sus créditos sobre todos los bienes (acciones ejecutivas. en cambio la norma jurídica.Derecho Civil 1 dice Josserand. Opina también que la regla Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. En efecto. 3279 CC preceptúa: "Las sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta. que disminuyan su valor pecuniario y. En definitiva el patrimonio ostenta el carácter de unidad. Siendo así nada más lógico que describir los distintos patrimonios que puede crear una persona. Por otra parte. los elementos conceptuales del patrimonio vienen a ser: 1) El continente. Tales acreedores. Vélez Sárfield. todo derecho subjetivo económicamente valioso puede tener restricciones. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Código". quien hace aplicación particular de ella en los arts. ejecución colectiva) 154 . Patrimonio Particulares O Especiales Separados. limitaciones o cargas. al reglamentar las sucesiones mortis causa. sino de fantasía o de ficción. por tanto el del contenido patrimonial que integra como elemento positivo. no real. motivado por las necesidades de su actividad o por las situaciones de acuerdo a la ley se ve sometido. acogida en el art. preventivas. integrativas del patrimonio. está siempre dispuesto a la recepción de derechos subjetivos y deberes económicamente valiosos que. con los caracteres de dinámico. En consecuencia. frente al patrimonio del deudor. En efecto. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere". que a manera de receptáculo intelectivo. El patrimonio es prenda común de los acreedores. Ello significa que los derechos que lo componen responden por las deudas de su titular. Este principio permite asegurar que las cargas o deudas forman parte del contenido del patrimonio. y puede ser aprehendido como un receptáculo. no real. divisible. Así el art. Distintas clases d patrimonio. sobre un titular. Sobre estos conviene aclarar que los mismos están afectados a una finalidad determinada por la ley o a la voluntad del titular. Por supuesto que los distintos patrimonios a que hicimos referencia tienen connotaciones particulares. 2) El contenido inmaterial de valores positivos y negativos. que no tienen derechos reales de garantía sobre cosas. así como finalidades determinadas. pero siempre reconocida y admitida por la ley. y recíprocamente. 2312. Se ha dado en llamar a estos patrimonios: de afectación o patrimonios especiales separados. no privilegios generales o especiales. mutable y de garantía. Abelenda sostiene que el contenido inmaterial está constituido por derechos subjetivos y deberes jurídicos o cargas que se aprehenden como valores económicamente positivos y negativos. por cuanto siempre que la ley lo autoriza puede esta unidad convertirse en más de un patrimonio o desdoblarse. estos principios se desprenden de la nota al art. inc. pero opone también su pasivo y el derecho a excluir algunos bienes. el propio artículo 2312. creditorios e intelectuales) y las cargas que lo gravan. en los juicios universales de concurso civil o quiebra comercial. a la persona que sobrevive. siempre dispuesto a recibir los valores positivos o negativos representados por los derechos susceptibles de valoración pecuniaria (reales. apoyado en la concepción de una universalidad jurídica. verbigracia el referido al lote del hogar o el dominio sobre ciertas cosas indispensables para la subsistencia personal y familiar. 505. los acreedores quirografarios o comunes quedan. sólo encuentran en esa masa abstracta de valores positivos y negativos que constituyen el contenido (inmaterial) del patrimonio la posibilidad del cobro de sus créditos. 3270 del CC da razón a nuestro aserto. pero lo fundamental de todo esto es la apertura a la comprensión que el patrimonio sirve al titular para la realización de sus proyectos y necesidad de existencia. 3474 y 3922. Patrimonio General Y Patrimonio Especial. Es el que está constituido por los derechos y deberes de valor pecuniario que por imperio de la ley forman una masa abstracta que recibe un tratamiento unitario. pero no de una unicidad.

De lo expuesto surge cuáles son las características de estos patrimonios especiales: . y un sujeto pasivo indeterminado que es la comunidad. pero no los del patrimonio “social”. Sin embargo esta noción ha sido contradicha. como ocurre con la venta de fondos de comercio. valdrá sólo como constitución de derechos personales. por lo que los particulares deben sujetarse al mismo a los efectos de acogerse al régimen pertinente. para responder solo a determinadas obligaciones. estableciéndose una relación directa e inmediata que le permite su aprovechamiento o disposición. Por ejemplo. 362 y decreto 558/81 y fondos de comercio. 1. ley 22.Responden solo por determinadas deudas y no por otras. están excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular. El patrimonio especial solo tiene de común con el patrimonio general los caracteres de ser una universalidad jurídica y de identico. si como tal pudiese valer”. 648. mediante la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada en los países en que ella está admitida. pudiendo haber simultáneamente y es enajenable. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales. Por esto es que uno y otros patrimonios son universalidades de derecho En cuanto a la suerte de los nuevos bienes que adquiera el titular. por la sencilla razón que no puede haber en una relación entre el sujeto y la cosa. los bienes con los que se forma el patrimonio de una sociedad unipersonal. y sobre ellas establece ciertos derechos (que los 155 . . sea por la aceptación con beneficio de inventario. Los derechos subjetivos pueden ser clasificados en patrimoniales (los que tienen un contenido economuco) y extrapatrimoniales (los que no son susceptibles de apreciación pecuniaria). por lo que el saldo resultante de su extinción esta llamado a engorsar el patrimonio general de la persona.Una sociedad determinada organiza su esquema jurídico. podrán agredir los bienes del patrimonio general. 3) o que se trate de furtos o productos de bienes del patrimonio especial. A la vez los acreedores cuyos créditos se hayan originado en causas ajenas a la gestión social. la relación surge de la regulación que el propio estado establece. esto es aquellos que por una autorización legal en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen. Casos o supuestos de patrimonios especiales en el derecho vigente. En el derecho argentino se considera que son patrimonios especiales: . no pudiendo agredir sobre el patrimonio general u otros bienes especiales del deudor.Derecho Civil 1 Pero los autores subrayan la importancia que adquieren en el tráfico moderno los denominados patrimonios separados. ley 11. o sea que existe un sujeto determinado activo que es el titular.723 y 17. (Lambías) Para la teoría de la institución. Caracteres. no es unico. ello no descarta que la autorización legal sea ejercida en razón de un acto de voluntad privada.Son independientes del patrimonio general . los patrimonios especiales tienen de ordinario una existencia transitoria.El patrimonio del declarado presuntamente fallecido durante el denominado periodo de prenotación. de invención. Uno de los aspectos que caracterizan al derecho real es el de ppio d número cerrados. ejemplo. de la herencia. como ocurre con la liquidación de la masa de la quiebra.025/57. conductas queridas. en los países que lo admiten. ellos ingresan al patrimonio general y no a los patrimonios especiales.Concepto. . y eventualmente el fondo de comercio. los primeros se subdividen en: personales o creditorios (tratados en el Libro II del Código). Tanto el patrimonio general como los patrimonios especiales. responden solo a las deudas en que se contraen en el ejercicio de la actividad social.el patrimonio del causante mientras se mantenga separado del de los herederos. . sea por separación de patrimonios. Derechos Reales: Son los que conceden al titular un poder sobre la cosa.867) Los extrapatrimoniales comprenden los derechos de familia (potestades) y los derechos personalisimos o individuales. pues se trata de una excepción al principio general. marcas de fábricas. q esta consagrado en el art. ley de propiedad intelectual 11. a no ser que: 1) la ley establezca esta últims imputación. Pero no obstante estas diferencias conceptuales. Por ello quienes mantienen esta posición afirman que la relación se establece entre el titular del derecho y la comunidad. En efecto. Por consiguiente el patrimonio especial no es forzoso. A su vez. o modificase los que por este Código se reconocen. ley 111 y decreto ley 12. 2502 “Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. reales (tratados en el Libro III del Código Civil) e intelectuales (Constitución Nacional. quien debe respetar ese derecho por tener el mismo efecto erga ommes.Para su existencia es necesaria una autorización legal. 2) o que provengan de inversiones de bienes de los patrimonios especiales (supuesto de subrogación real por el cual el nuevo bien sigue la condición jurídica del bien reemplazado). De modo que los acreedores cuyos títulos hayan nacido de esa actividad podrán cobrarse solo de los bienes que forman el patrimonio de esa sociedad. Derechos Patrimoniales.El patrimonio del emancipado constituido con los bienes recibidos a título gratuito. provienen de la ley que trata unitariamente a un conjunto de bienes individuales. existen ciertas vinculacion entre ambas clases de patrimonios.

según que el titular pueda gozar. si son debidos. y en caso de exceder. o en la abstención de un hecho (obligación de no hacer). la Prenda con Registro es una prenda sin desplazamiento: la cosa prendada continua en poder del deudor. Naturaleza Jurídica: Consiste en la realización entre dos personas determinadas. En ellos se distinguen tres elementos: El titular o sujeto activo. A estos derechos Reales hay que agregar: La propiedad horizontal que esta creada y regulada por la ley 13. 2673) b. Si se refiere a una casa. los Debentures son títulos de créditos (títulos y valores). como los Warrants. y Prenda con Registro. y la prenda recae sobre una cosa mueble.   Srvidumbre: “Servidumbre es el derecho real. llamado acreedor que es quien goza de la prerrogativa de exigir de otro el cumplimiento de la prestación debida. que es una combinación del dominio y del condominio. independiente de la posesión de heredad alguna. o de servirse o morar en una casa de propiedad de otro. sobre el capital. 2506)   Condominio:”El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas. son dos variantes del derecho real de Prenda: la del Warrants es una prenda sobre las mercaderías depositadas en aduanas. muros estructurales. y a la utilidad de morar en ella. o que no le pertenecen. entradas. por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble” (art. en la realización de un hecho (obligación de hacer). o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad” (art. implica para su titular la facultad de uso o goce de la cosa ajena: el de servirse de la cosa ajena. Sostiene Von Thur que los derechos personales se fundan en una disposición de orden jurídico en virtud de la cual el deudor queda obligado a efectuar una prestación en favor del acreedor. con tal que no se altere su substancia” (art. presente o futura. 2970) c. El poder del acreedor 156 . por una obligación cierta o condicional.Sobre La Cosa Ajena Los derechos reales sobre la cosa ajena. Hipoteca Naval. 2. son derechos que sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. Debentures. (art. en los que se asientan los siguientes: Derechos y no otros (los particulares no pueden crearlos). se llama en este Código. lo que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia.Derechos Reales De Garantía:   Prenda: Habrá constitución de prenda cuando el deudor. etc. Puede consistir en la entrega de una cosa (obligación de dar). poniéndole en posesión de un inmueble. que responden a un préstamo concertado por una sociedad anónima. usar o disponer de la cosa en forma exclusiva o comparten con otros.Derecho Civil 1 particulares para ejercerlos deben observar ciertas reglas). Partiendo de los Derechos Reales tenemos: a. parten de la idea que tales derechos se ejercen sobre cosas que le pertenecen al titular del derecho. y autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito. 2807). Hipoteca Aeronautica. perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno. 3204)   Hipoteca: “La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero. porque ese es propietario del departamento o piso en que se subdivide el inmueble y el condominio de las partes comunes (pasillos. sobre los bienes inmuebles. Derechos Personales: Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida.512: y otros derechos reales de carácter comercial. (art. o un tercero por él. 3239) Los derechos reales de garantía. 3108)   Anticresis: “El anticresis es el derecho real concedido al acreedor por el deudor. A esta categoría se debe agregar la propiedad horizontal. o de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno. (art. con el cargo de conservar la substancia de ella. A este esquema pertenece los derechos reales. 2948)   Usufructo: “El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa. o sobre el capital solamente si no se deben intereses”. por lo tanto la prerrogativa del titular la ejerce directamente sobre otra persona a fin de obtener a través de ella.Cosas Propias Los derechos sobre cosa propia: son el dominio y condominio. En cuanto a los Warrants y Prenda con Registro. el goce de la cosa. derecho de habitación” (art.)   Dominio: “El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona” (art. La hipoteca recae sobre una cosa inmueble al igual que anticresis. La clasificación antedicha. o ejercer ciertos derechos de disposición. entregue al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la deuda. cuya propiedad pertenece a otro. en virtud del cual se puede usar de él. La propiedad de estas también pueden ser del deudor o de un tercero. o sea los derechos reales sobre cosa propia o ajena.   Uso y Habitación: “El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de otro. El sujeto pasivo de la relación que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. que continúan en poder del deudor”.

Mientras que los derechos reales son absolutos en cuanto se ejercen erga ommes. debe comprender no solamente todas aquellas obras o creaciones comprendidas por la ley 11. que corresponden a los derechos personales y reales participan de su carácter. Sin embargo cabe por completar la información que la denominación precedente se explicita en el sentido que se refiere al sujeto titular del derecho. que es la más aceptada. pues son de duración ilimitada. Tratándose de derechos personales. su no cumplimiento trae en algunas ocasiones la nulidad del acto constitutivo (tal lo que ocurre por ejemplo con el derecho de dominio sobre inmuebles cuando se transmite por donación). o de una abstención. Naturaleza Jurídica: Los derechos intelectuales. el uso y la habitación. sino también en la ley 111. El derecho real se constituye y transmite de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley. en otros supuestos era una simple formalidad (la tradición en el dominio de las cosas muebles). mientras que el titular de un derecho personal no tiene esa ventaja. Los derechos personales no son de caracter legal.723.Derecho Civil 1 consiste en primer término. sino en la ley de marca de fábrica y patente de invención número 111. el deber del deudor y la responsabilidad de todo su patrimonio. porque incluye a aquellos inventores. bajo el aspecto de la pretensión. Santos Cifuentes los denomina de autor y de patente de invención. Esto significa que si el dueño una cosa es despojado de ella puede recuperarla de manos de quien la tenga no obstante las sucesivas transmisiones que se hubiese hecho de la cosa. una prestación de dar una cosa. los derechos personales pueden tener por objeto. Su constitución y transmisión está sometido a formalidades que deben cumplir. sino particular. Derechos Intelectuales: En la doctrina moderna aparece una tercera clase de derechos. si bien participan de algunos caracteres de los derechos personales y reales. así las acciones reales se dirigen contra quien sea poseedor actual de la cosa o ejerza sobre ella un derecho de goce que compita al titular. en poder exigir al deudor una actividad o una abstención que en principio puede hacer valer mediante acción. que la doctrina tradicional no distinguía. debe decirse que el crédito tiene dos objetos: la persona del deudor y su patrimonio. el titular del derecho real goza del Ius Persequendi. constituyendo sin lugar a dudas una tercera categoría distinta. la prenda. que en la legislación vigente no están incluidos en la ley 11. que se refiere a ella.512. Tampoco se pierden por el no uso. En cambio el comprador que es titular. la prenda con registro. En cuanto al objeto. a cuyo respecto una doctrina muy difundida considera que es un derecho real. Con la palabra Crédito designa al mismo tiempo el deber y la responsabilidad. Relacionado con el carácter anterior. sin consideración a sí pertenecen al deudor. La persona del deudor puede considerarse objeto del crédito. 3." A ellos habría que agregar la propiedad horizontal introducida por la ley 13. el derecho de hipotecas. el anticresis. y así lo denomina la ley 11. pudiendo ser creados por las partes a su iniciativa. Por ello la inteligencia de la denominación de derechos intelectuales. aunque no aclara de donde proviene esa denominación. Uno de los primeros problemas que tuvo que resolver fue el de su denominación. esto consiste en ser preferido a otros derechos. que no se encuentra en el derecho personal. Detrás del deudor esta la responsabilidad general de su patrimonio y eventualmente.723. Los derechos reales de goce no se extinguen por el transcurso del tiempo. que es según opinión de Llambías un derecho personalísimo a la 157 . la posesión. los derechos personales son relativos en cuanto se ejercen con relación al deudor para obtener la prestación debida. el warrants y el debentures. la inacción del titular por un lapso de tiempo establecidos según los distintos derechos por la ley produce el decaimiento del mismo por prescripción. en los reales es la cosa. la realización de un hecho. Las acciones o medios de hacer valer en justicia los derechos. porque mientras en los derechos intelectuales el objeto es inmaterial. carece de acción contra el adquirente: la cosa quedará perdida para el y solo dispondrá de una acción personal de daños y perjuicios contra el vendedor. los derechos reales mercantiles como la hipoteca naval. Los derechos reales son de creación exclusivamente legal. en tanto que las acciones personales solo pueden promoverse contra el deudor. en los personales una prestación pero además no es cualquier bien. tiene diferencia con ambos. Su número limitado. los derechos reales solo pueden tener por objeto una cosa. una responsabilidad especial de cosas determinadas. Su número no es limitado. En el derecho real existe en algunos casos el derecho de preferencia. Distincion Entre Los Derechos Reales Y Personales. por cuanto es dado en llamarse también propiedad intelectual. Normalmente subsisten juntos con los elementos principales del crédito. en lo que la denominación es positiva. en lo que se reconoce su caracter institucional. el usufructo. sino un bien creado por su titular o sea que a la vez que es titular del derecho es autor de la creación: por eso se afirma que entre los derechos intelectuales figura el derecho moral del autor. En cambio en los derechos personales la constitución y trasmisión de los mismos quedan librados a la voluntad de las partes. las servidumbres activas.723. de un derecho personal. contra quien perturbe al titular en el goce de la cosa. señalado por el artículo 2503 sería: "el dominio y el condominio. En primer lugar el objeto sobre el cual recae el derecho es totalmente diferente a los reales y personales.

cuando dicen que el derecho personal no es oponible más que al deudor. que solamente él está obligado a una prestación que constituye un valor negativo en su patrimonio y no que el derecho sea inoponible a los terceros. pertenece a la especie de los derechos absolutos. En cambio los derechos reales son de número limitado. hacer o no hacer. la relación que da origen el derecho real describe solo dos elementos: 1) el titular del derecho. (a) Teoría Clásica o dualista de la escuela de la exégesis: Según la exposición de Baudy-Lacantinerie. De acuerdo con esta concepción de la escuela de la exégesis las diferencias entre derechos reales y los creditorios son los siguientes: 1. según esta escuela. es más aparente que verdadera. porque no debe confundirse dominio con propiedad. si bien al derecho intelectual. "es que la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados". El derecho real. y (c) el objeto de la obligación que consiste en una prestación de dar. pero sólo negativamente. Con respecto al carácter absoluto. Según esta tesis. según el cual los particulares pueden crear cualquier clase de relaciones jurídicas de carácter personal o creditorio en sus acuerdos contractuales. Así cuando dicen que el derecho real es oponible a todos. Por ello. hay tres elementos: a) el derecho-habiente (acreedor) o sujeto activo. impone un deber general de respeto. Propiedad es todo derecho subjetivo de contenido patrimonial. sin perjuicio de derechos de estos para obtener la indemnización correspondiente. según que tengamos sobre la misma un derecho de propiedad o algunos de sus desmembramientos. de ahí que el codificador puede hablar en el art. ya en su totalidad. en el sentido de que todos están obligados a respetar su ejercicio sin que el titular les pueda exigir nada más que eso. Comparación De Los Derechos Reales Y Creditorios. lo que es en la medida que el derecho intelectual esta inscripto en el registro de propiedad intelectual. utiliza el vocablo oponible en dos sentidos diferentes. 732 de propiedad de la deuda. no merece ser tomada en cuenta. significa ello que el derecho no puede ser desconocido por nadie y debe ser respetado por todos. es decir. que faculta al autor para velar por la integridad de la creación obtenida. Contrariamente. ya que en ella se dice. 2) la cosa que es objeto del derecho y sobre la cual ejerce el titular su prerrogativa jurídica. En cuanto al caracter perpetuo que tiene el derecho real difiere del derecho intelectual que es temporario porque caduca a los cincuenta años de la muerte del autor. la Escuela de la Exégesis. porque es oponible a todos (erga ommes). lo cual desde luego. Es una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece. En cambio.Derecho Civil 1 paternidad de la obra. El derecho real. dice BraudyLacaninerie. 158 . es oponible a todos. se dice porque es posible estimarla pecuniariamente. como cualquier otro derecho subjetivo. Pero esa obligación negativa. cuando los mismos sin estar registrados son desconocidos por quien de alguna manera (mediando una relación jurídica) debía respetarlo. si bien comparte esta cualidad con los derechos reales. Los derechos personales (creditorios) son de número ilimitado. los derechos personales (o creditorios) se manifiestan en una relación jurídica más compleja. se encuentran. que como lo señalan los Mazeud. ya que estos sería absolutamente inexacto. ya que frente a la concepción tradicional y realista de la escuela de la exégesis. para esa concepción clásica de la escuela de la exégesis según la exposición de BraudyLanctinerie. según esta misma concepción clásica. no obstante los compromisos adquiridos frente a terceros. no se está refiriéndose al derecho de dominio. ya en ciertos aspectos. porque la propiedad es el género y el dominio la especie. Cabe destacar. Contrariamente. como las servidumbres o el usufructo". porque solo puede crearlos la ley. (b) el obligado (deudor) o sujeto pasivo. La noción y el concepto de los derechos reales y de los derechos creditorios y personales ha suscitado controversia en el campo de la doctrina jurídica. sin embargo. entre otras. En cambio el dominio es el derecho real en virtud de la cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona. que halla profundas diferencias entre ambas categorías. pues el creditorio. no quiere decir que tal deber sea una obligación patrimonial que constituya un débito en el patrimonio de cada uno. En este aspecto también existen derechos intelectuales que no pueden oponerse a todos. la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasivamente universal. esto es. porque están regidos por el principio de la autonomía de la voluntad. y por impedir su deformación o mutilación o reservarla para sí u oponerse a su publicación o modificarla ad libitum. Principales Doctrinas Sobre Distinción o Equiparación. En fin el autor es el padre de la obra y puede disponer de ella en todo sentido. 2. según la concepción de la teoría clásica de la escuela exégesis. el derecho personal no es oponible más que el deudor. ese deber general de respeto. En cuanto a sus semejanzas con el derecho real de dominio. porque la ley impone a todos el deber de respetar su ejercicio. "derecho real es que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa.

sin embargo. De todo ello concluye que el "derecho real se descompone en una relación entre titular del derecho y todas las demás personas obligadas a respetar ese derecho". según Planiol. es un elemento activo en el patrimonio del titular (acreedor de la obligación universal) y un elemento pasivo en el de cualquier otra persona. El jurista francés Marcel Planiol. subsisten importantes diferencias entre derecho real y el derecho personal. no quedan fuera de esta regla.Derecho Civil 1 (b) Teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasiva universal. afirma. aunque en verdad. por tanto. niega categóricamente la posibilidad de una relación jurídica entre una persona y una cosa. 159 . no se concibe una cosa deudora dice. según esta concepción de Planiol. el primero es también un derecho personal y no existe. entre ambos derechos (real y personal) ninguna diferencia de naturaleza. Esas diferencias subsistentes solo derivan del número ilimitado de deudores en el derecho real opuesto al número restringido de deudores en una relación de derecho personal (segunda tesis de Planiol). y agrega que toda relación jurídica deben figurar sujetos activos y pasivos. que no obstante su análisis. no puedo serlo una cosa. sobre la base de una tesis sostenida por Ortolán. Admite Planiol. y por consiguiente un derecho (alude al subjetivo) no puede ser más que una relación entre personas. El derecho real. Los derechos reales. Afirma que solamente una persona es susceptible de ser sujeto de derechos.

en cambio. que vienen a ser una especie de ellos. en la causalidad jurídica. también habla de la ley de causalidad jurídica que puede expresarse así: "no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho". si se extinguen. Si los derechos nacen. La segunda parte d la norma (dispositiva) se debe al deber ser. de un derecho subjetivo que desempeñe el doble papel de consecuencia y supuestos. entre el supuesto de hecho y la consecuencia. conservación. consecuencias de tal o tales causas. modificación o extinción de un derecho y de su correlativo deber. En segundo término. No hay derecho q no provenga d un hecho y precisamente d la variedad d hechos proviene la variedad d derechos”. La ley del mundo físico. De ahí que los "fenómenos sicológicos. internos. d manera q se seguirá inexorablemente el efecto impuesto x la regla. al explicar la realidad natural. toda norma tiene una parte fáctica. Esto nos muestra la importante función q desempeñan los hechos en el campo del derecho. supuesto q los hechos mentados x la ley ocurran en la forma prevista x ella. ya sea inmediatamente al producirse.Derecho BOLILLA XIII Civil 1 El Hecho Y El Derecho. perceptible por el ser humano. y asume. entendiendo que 160 . un contrato. en sentido amplio. etc. como un cuasi delito. Los hechos. se establecen enlaces necesarios entre las causas y los efectos. cuya ocurrencia dará lugar a la consecuencia q la norma impone. o dicho de otra forma: "toda consecuencia jurídica se halla condicionada por determinados supuestos" Pero cabe destacar que esa ley de causalidad jurídica que nos explica y hace comprender la realidad del derecho. Abelenda sostiene que cuando no se trata de un hecho material. serán hechos capaces d influir sobre el hombre. es necesario fijar previamente un concepto de los hechos en general. Estaremos. análogamente. Es dable concluir q toda relación jurídica reconoce su origen (causa eficiente) en un hecho q le antecede. de la naturaleza humana. es menester acudir al estudio d la causa d esa vinculación. ante un supuesto jurídico. sino cuáles deben ser los efectos jurídicos de las hipótesis normativas realizadas. por sus consecuencias en el mundo de la realidad física. la norma de derecho enuncia un enlace necesario. Orgaz. Es imprescindible que el fenómeno. 896. escapan al concepto de hecho. que constituye el efecto. nacimiento. un cambio o conservación perceptible en lo existente. los fenómenos. en diferentes relaciones. como fenómenos perceptibles. como dice García Maynez. ya sean humanos o ajenos a él. q es la previsión hipotética. Ley de Causalidad Jurídica En la ley de la causalidad física o natural. que al realizarse actúa como causa. la índole y calidad d la relación dependen del hecho q constituye su causa. esto es ante una hipótesis normativa constituida por realidades de otra índole distinta a fenómenos perceptibles. Según Rivera. se postula también una conexión entre el supuesto jurídico o hipótesis normativa. De acuerdo con esa ley de causalidad jurídica. de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. se modifican. al ocurrir. o más concretamente. los que serán jurídicos cuando la norma de derecho. por ejemplo. suceso o fenómeno perceptible. los efectos q esta produzca permanecerán inalterados en el tiempo hasta q no aparezca otro hecho q los modifique o extinga. y la consecuencia jurídica. Concepto Del Hecho. Según ella. sólo establece relaciones de deber ser. en tal caso. Toda relación jurídica está sujeta al principio d razón suficiente q conduce a la investigación d la causa d dicha relación. entre los supuestos normativos y las consecuencias jurídicas. Su sentido es amplio y comprende toda circunstancia de hecho o de derecho que tiene interés jurídico". Existen numerosos supuestos jurídicos que no aluden a hechos reales. Por eso se ha dicho que las "reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos". sea externo. es decir a modificaciones del mundo externo insertas en el espacio. la forma de un juicio hipotético. siempre. Esto se verifica en el análisis d la norma jurídica. tal como dijera Ortolán: “la función d los hechos en la jurisprudencia es una función eficiente. q muestra en ella 2 partes definidas: la 1º está compuesta x los hechos previstos x la ley. a las que impropiamente podemos dar el nombre de hechos. Este principio se denomina inercia jurídica. Identificándose los hechos jurídicos con la realización de los supuestos (de hecho) contenidos en la norma de derecho. el suceso. no significa únicamente el hecho material. no puede hablarse de hecho jurídico. la ley. enlace a ese acontecimiento consecuencias jurídicas. es siempre consecuencia o x medio d un hecho. un delito. lógico. para llegar a los jurídicos. Puede tratarse. Schreirer. dice: "La palabra acontecimiento que se usa para definir el hecho jurídico en el art. será el contenido y alcance d la relación jurídica d q se trate. Ciertos supuestos jurídicos están constituidos por realidades de otra índole. “son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza del hombre”. Existe una indestructible lógica entre la parte fáctica y la dispositiva d la norma. Si analizamos al vínculo entre el acreedor y el deudor para determinar exactamente la medida d deberes y derechos d cada uno. No establece cuáles son. A su vez. Consideraciones Generales. llevan incita la idea de que son sucesos temporales y especialmente localizados que provocan. se transfieren d una persona a otra. o después. nos dice cómo se producen invariablemente. el acontecer. en su acepción o sentido más amplio. que no se revelan por signos sensibles.

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tales juicios que postulan un derecho y su correlativo deber condicionados. Es que toda norma jurídica que asume el carácter de juicio hipotético, contiene una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a los derechos y deberes que la misma norma, respectivamente otorga o impone. Clasificación d los Hechos A) Positivos Y Negativos. Esta clasificación está basada según que la causa productora haya determinado un cambio o simplemente una conservación en lo existente dentro del campo fenoménico. Es que, tanto el cambio como la conservación perceptible de lo existente constituyen sucesos localizados temporal y espacialmente, y responde a la definición de hecho, sólo que el primero es una manifestación positiva, en tanto que la segunda es manifestación negativa, de alguna energía, de alguna fuerza que haya determinado. Dicho en otros términos, los hechos pueden consistir en una acción o en una omisión humana o en un cambio o en un estatismo, en los fenómenos ambientales, del mundo físico o natural. B) Hechos Externos O Hechos Humanos. Teniendo en cuenta que todo cambio o conservación perceptible del mundo de la realidad física, en que se traduce un hecho, responde siempre, según dijimos a una actividad o fuerza, que es la causa productora del fenómeno o suceso, se han clasificado los hechos en: hechos del hombre o humanos y hechos de naturaleza o externos. Serán de una u otra especie según respondan a la actividad del hombre o a una fuerza natural, extraña a aquella actividad humana. Destacamos una vez más que ambas fuerzas deben traducirse en un acontecimiento o suceso transcendente en el mundo exterior, que lo modifique o lo conserve en su estado, acontecer éste, que para que se lo conceptúe hecho, debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser percibido inmediatamente por el hombre, al producirse o después, por sus efectos. Así, un disparo de arma de fuego que hiere a alguien, se puede percibir inmediatamente, en cambio, las radiaciones que puede producir un reactor atómico pueden no percibirse enseguida, sino después de un tiempo en las afecciones a seres humanos. C) Hechos Necesarios Y Hechos Fortuitos. Todos los hechos, tanto los derivados de fuerza naturales, como los provenientes de la actividad del hombre, pueden ser: necesarios o fortuitos. Serán lo uno o lo otro según deban producirse fatalmente, o sólo pueda producirse. Entre los naturales se cita como ejemplo de hecho necesario la muerte, porque fatalmente debe ocurrir en algún momento. El nacimiento, en cambio, es fortuito, porque no es fatal, ya que puede o no producirse. Y entre los hechos humanos, se citan como necesarios los voluntarios resultantes de la actividad instintiva u orgánica, y como fortuitos los voluntarios y también los involuntarios que no provengan de las actividades instintivas u orgánicas. D) Hechos Simples Y Hechos Juridicos. Los hechos son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza o del hombre (simples). Algunos d ellos son irrelevantes para el mundo jurídico; otros, x el contrario, son tomados en cuenta x el Derecho xq el ordenamiento prevee la producción d ciertos efectos jurídicos para cuando ellos acontecen. Estos son los hechos jurídicos, q están definidos en el art 896 del CC. Un hecho "de suceso temporal y espacialmente localizado, que causa al ocurrir, un cambio o una conservación perceptible en el mundo exterior", o no coincidir con el supuesto de hecho contenido en la norma, a cuya realización liga o atribuye ella consecuencias jurídicas". Es evidente, como apunta Orgaz, que desde este punto de vista normativo sólo caben dos posibilidades. a) El hecho coincide con el supuesto al cual la ley liga una consecuencia jurídica, y entonces debe producir ese efecto previsto. b) No coincide, y por lo tanto no debe producir la consecuencia jurídica que en la primera situación atribuyó la ley al hecho previsto En el primer supuesto nos encontramos ante un hecho jurídico porque será la realización del supuesto normativo al cual están ligadas las consecuencias jurídicas (nacimiento, conservación, modificación, transferencia o extinción de derechos subjetivos y deberes correlativos). Por el contrario, en la segunda posibilidad estaríamos ante un simple hecho humano o natural, que aunque pueda producir o produzca mutaciones importantes en el campo fenoménico de la realidad física, quedará extraño al derecho. Hechos Y Actos Jurídicos. Diferencias. Ejemplos. Entre hecho y acto jurídico existe la diferencia que hay entre el género y la especie. Todo acto jurídico (especie) es también hecho jurídico (género), pero a la inversa no todo hecho jurídico es acto jurídico, por ejemplo, la edificación que se haga en suelo ajeno, es un hecho jurídico contemplado en los arts. 2587 a 2591 del Código Civil y no es un acto jurídico porque no reúne los caracteres del art. 944 del mismo Código. En efecto, o el edificante sabe que el suelo es ajeno y entonces falla el carácter lícito del acto, o no lo sabe y entonces carece de la intención de provocar una creación, modificación o extinción de derechos.

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Independientemente d esta correlación, se suele usar el concepto d hecho jurídico en oposición al d acto jurídico, para aludir a un acontecimiento puramente material, tal como el nacimiento o filiación, o acciones mas o menos voluntarias q, fundadas en una regla, generan situaciones o efectos jurídicos, aún cuando el sujeto d ese acontecimiento no haya tenido ni podido tener el deseo d colocarse bajo el imperio del derecho. Desde este punto d vista, el hecho jurídico se caracteriza x la ausencia del propósito d causar el efecto q produce. Hechos Jurídicos. Concepto d causa eficiente d los derechos. Toda relación jurídica reconoce su origen –causa eficiente- en un hecho q antecede q puede hacer q nazcan derechos o sean entendidos como la causa productora d derecho. Se captan, no solo los q pueden ser percibidos materialmente sino también los aspectos psicológicos d las fuerzas d las cosas, los procesos inferiores del hombre y también los hechos negativos. Los Hechos Juridicos. Definicion Y Caracterizacion. El codificador argentino se refiere a los hechos jurídicos en el art. 896, diciendo: "Los hechos de que se trata en esa parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones". Este precepto legal recibió la censura de algunos distinguidos juristas, por ejemplo del Doctor Orgaz, quien la formula del siguiente modo: "prescindiendo de la impropiedad teórica, que por lo mismo debe quedar reservada a la doctrina, el empleo de la palabra susceptible, en la acepción de capaces, denuncia la filiación empirista de la definición", y agrega que: "sin el carácter meramente imputativo de las reglas jurídicas, aplica al derecho la relación causal que es propia del reino de la naturaleza". Abelenda siguiendo a Spota, sostiene que el precepto del art. es claro, aunque pueda no quedar libre de objeciones, ya que "desde el punto de vista de la lógica jurídica, o sea, atendiendo a que las reglas legales se agotan en un hecho condicionante", sólo quiere significar que ese hecho, opera como una especie de causa productora de consecuencias jurídicas, "no en el ámbito de la ley de causalidad física", sino "en la esfera de los conceptos", esto es, en el campo juridico. En esta situación estamos ante un caso de "auténtica imputación normativa". Cabe destacar que el art. 896 en cierto modo más para definir los hechos jurídicos, señala que los hechos tratados en esa parte del Cód. (alude a los de la Secc.II del Libro II) son los acontecimientos susceptibles de producir las consecuencias que señala y que el precepto del art. 896 del Cód. Civil argentino debe entenderse que indica un elemento material, el acontecimiento (resultado de una actividad humana o de una fuerza natural) y además, un elemento de calificación, la consecuencia jurídica (adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones). "Aquel es el factum; este otro, el elemento formal, que brinda el derecho objetivo". Prescindiendo de la definición legal, Abelenda lo conceptualiza de la siguiente manera "el hecho jurídico es aquel acontecimiento al cual la ley liga o enlaza consecuencias, porque constituye la realización del supuesto fáctico o de la hipótesis de hecho contenida en dicha norma jurídica, a la cual subordina ella el nacimiento, trasformación, conservación o pérdida de los derechos y sus correlativos deberes jurídicos" Método del CC La materia d los hechos y actos jurídicos es tratada x el CC en la Sección II del Libro II bajo la denominación “d los hechos y actos jurídicos q producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción d los derechos y obligaciones”. En dicha sección se sistematiza la materia y se establecen ppios grales. Hasta la época d la sanción del CC la generalización d los hechos jurídicos tenía cabida sólo en el Código d Austria y en el d Freitas, y a pesar d la desubicación con q se ha achacado esta sección, nuestro Código se adelantó a obras d gran significación. Efectos. Adquisicion, Transmision Y Extincion. En el art. 896 del Código Civil cabe distinguir tres momentos con respecto a los efectos jurídicos. a) Adquisición de derechos. Es la propiedad de producir el nacimiento de un derecho o de una obligación. Puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando el derecho nace en forma independiente de otra relación jurídica, como por ejemplo, cuando se adquiere la propiedad de las cosas sin dueño (una piedra, un ave). Es derivada cuando el derecho deriva de una relación jurídica anterior, como en el supuesto de la compraventa, cuando la propiedad de la cosa la transmite el vendedor. LLambías: la adquisición tiene lugar cuando se une un dcho al sujeto q resulta así su titular, entendiéndose x título la adquisición el hecho al cual la ley asigna bastante para causar la adquisición. Hay dos clases la adquisición: originaria cuando el dcho según el sujeto surge d el directamente y d modo autónomo; y derivada cuando el dcho procede d una relac. Jurídica preexistente, d la cual proviene la prerrogativa del nuevo titular, ya sea q se trasmita d uno a otro sujeto (adquisición derivada traslativa), ya q sobre el dcho preexistente se constituye a favor del adquiriente alguna parte d las prerrogativas q

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antes permanecían incluidas en el conjunto d atribuciones dl primitivo titular (adquisición derivada constitutiva) b) Modificación o transferencia de derechos. Es la aptitud de producir un cambio o una alteración en una relación jurídica. Puede ser objetiva y subjetiva. Es objetiva cuando hay un cambio en el objeto de la relación jurídica, y subjetiva cuando cambian los sujetos o el titular de aquélla. Llambías: entre ambos extremos se desenvuelve su existencia con toda suerte de vicisitudes: son los cambios, alteraciones, incrementos q inciden sobre el dcho, todo ,o cual entra en el concepto de modificación. Esto sumamente variable en sus multiples especies, q es imposible pretender hacer una adecuada clasificación de ellas. La modificación del dcho configura una noción, q llega hatas abrazar lso conceptos de adquisición y perdida cuando ambos fenómenos se corresponden por haber adquirido alguien el dcho q ha perdido otra persona. Las modificaciones pueden feferirse al sujeto o al objeto. Modificación subjetiva es t6odo cambio q el dcho experimenta en la persona d su titular q puede consistir en al sustitución d una persona por otra, o en la agregación d nuevas personas q entran a participar en el goce del dcho, con el titular primitivo. Modificaciones objetivas son las q se refieren al contenido del dcho y pueden asi dividirse en cuantitativas y cualitativas. Las primeras ocurren cuando el objeto se incrementa (edificación en terreno ajeno) o disminuye (remisión parcial d la deuda). En las segundas no es la extensión del objeto lo q cambia sino su naturaleza o identidad (subrogación real en virtud una cosa qda sustituida pro otra, dcho del ausente reaparecido) c) Extinción de derechos. Es la facultad de poner fin a un derecho a una obligación, como por ejemplo, cuando el propietario pierde su derecho por prescripción adquisitiva del poseedor o cuando el deudor de una obligación queda liberado por la pérdida del objeto del caso fortuito. LLambías: es la destrucción o consumición d un dcho q deja d existir para el titular sin q comience a existir para otra persona. Perdido es la separación del dcho d su actual titular q no impide una ulterior adquisición a favor d otra persona, sea por un modo originario (cosa abandonada) o por un modo derivado.

Análisis y clasificación d los actos voluntarios.

Actos jurícos

Hecho jurídico s

Hechos externos (no humanos) voluntarios Hechso humanos o actos involuntarios

lícitos

Actos lícitos(propia mente dichos

Delitos ílicitos Cuasidelitos

Concepto e importancia: Dentro de la categoría de actos voluntarios lícitos existe una especie, los actos jurídicos q tiene enorme importancia en el campo del dcho. Es le medio con q cuentan los hombres para establecer entre ellos el tejido infinito y complejísimos de sus relaciones jurídicas. La inmensa masa d actos jurídicos comprende hechos de gran diversa importancia y naturaleza. No resulta extraño, q los juristas se hayan encontrado en grandes dificultades para formular un concepto q abarque actos tan diversos. En nuestro dcho a merced de una disposición contenida en el art. 994 q define con precisión el acto jurídico: “ son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar dchos”.

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Los elementos del acto jurídico son: el sujeto, el objeto, la causa y la manifestación d la voluntad hecha en forma legal. El sujeto es la persona (humana-jurídica) q hace la declaración d voluntad; debe ser capaz, si no cual el acto no sería eficaz. (Borda) Los actos lícitos, son desde el punto de vista de nuestro Código Civil, lo que estan previstos en abstracto como de posible realización y por lo tanto no se hallan previstos ni como delitos ni cuasidelitos ni como delitos dolosos ni culposos en la ley penal, aunque su realización puede estar prohibida a algunas personas en ciertas situaciones especiales y concretas en la ley. Abelenda afirma que en el régimen del Código de Velez no es suficiente que un hecho este prohibido para que sea ilícito. Y afirma que sostener lo contrario sería afirmar que los actos jurídicos son ilícitos y por tanto que no son actos jurídicos, lo que viene a ser absurdo. A su vez pueden clasificarse en: (a) Simples actos voluntarios lícitos: son estos los hechos jurídicos voluntarios realizados sin la intención de producir consecuencias jurídicas es decir, ejecutados por un agente sin el ánimo de crear, conservar, modificar o extinguir derechos y deberes, que es precisamente lo que los diferencia de los actos o negocios jurídicos, como lo señala Vélez en la nota al art. 899 y resulta del texto mismo, que es el siguiente: "Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de los derechos, sólo producirán ese efecto en los casos que fueren expresamente declarados". Dice Velez en la nota al mecionado articulo: "Los actos lícitos de este artículo no son actos jurídicos. Los hechos puros y simples, que por su naturaleza no se refieren a ciertas relaciones jurídicas, y en razón solo de esta relación. El que hace reparaciones urgentes en la propiedad de un amigo ausente, tiene solo en mira prevenir el perjuicio, más no piensa en cuasicontrato negotiorum gestio. El cultivo de un campo y otros hechos analogos son los hechos puros y simples, que no producen por si más que resultados materiales. Sin embargo, estos actos pueden, en razón de las circunstancias en que han tenido lugar, traer consecuencias jurídicas. Así, cuando se han ejercido por el que no es propietario, pueden dar lugar a la adquisición de los frutos, o a la restitución de los gastos hechos en el campo ajeno. De acuerdo con el precepto legal, que solo caracteriza a los simples actos lícitos en la forma negativa quedan fuera de tal categoría todos los hechos humanos voluntarios lícitos que se realicen sin el proposito especifico de crear, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas pero que realicen el supuesto normativo al cual la ley subordina alguna de esas consecuencias jurídicas independientemente de la intención del agente. (b) Actos o negocios jurídicos. La segunda categoría de actos voluntarios lícitos son los denominados actos jurídicos, cuyo elemento de tipificación o punto especial de referencia para trazar sus perfiles como figura especial diferente del simple acto voluntario lícito se halla en la causa final, esto es, en el fin inmediato o proposito de crear relaciones jurídicas. El acto jurídico definido en el art. 944 como acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato crear entre las personas relaciones jurídicas, dentro del esquema normativo del Cód. Civil, como una especie dentro del género actos voluntarios lícitos, cuyos elementos constitutivos son una o más conductas humanas que se mueven en el ámbito de lo lícito y que deben ser fruto de la volición, es decir de procesos anímicos realizados por personas dotadas de discernimiento, con intención y libertad, en las cuales la intención está especialmente orientada a producir, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas, que es el fin inmediato del acto. Hecho jurídico voluntario. Sus presupuestos El acto voluntario el que responde a una actividad del hombre debidamente exteriorizada y realizada con discernimiento, intención y libertad, si se lo analiza, permite descubrir que a su esencia concurren dos clases de factores o elementos: los elementos internos (discernimiento, intención y libertad) y el elemento externo (manifestación de voluntad) Discernimiento Caracterización: a) Concepto: la doctrina lo define como al facultad del sujeto por la cual conoce o distingue lo bueno d lo malo, lo injusto de lo injusto lo inconveniente de lo conveniente (Llambías y Araux Castex) Cifuenets lo define con precisión: “la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias” b) Sistema del código: nuestro código ha seguido un sistema rígido, en el caula la ley asigna o niega discernimiento a ciertos sujetos en virtud d la edad y d la salud mental, si perjuicio d privaciones temporales del discernimientos p otras causas. Análisis del art. 921; de acuerdo a este todas las personas gozan o no d discernimiento según se encuentre en una u otra de las categorías legales. La presunción legal positiva o negativa es absoluta puesto q no admite prueba en contrario. Por lo q no podría entender la demostración d q iun menor d

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15 años carecía d discernimiento, salvo q se invocase su demencia, supuesto a q puede estar sometido a prueba d quien lo invoca. El mencionada artículo establece: “los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueran actos lícitos practicados pro menosres impúberes, o actos ilícitos por menores d diez años; como tbn los actos d los dementes q no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los q, por cualquier accidente están sin uso d razón” Causas obstativas Las causas q obstan el discernimiento son: a) la inmadurez reflejada en la minoridad¸ a partir de los 10 años los menores tienen discernimiento para actos lícitos, por lo q si obrado con intención y libertad serian actos voluntarios generadores de responsabilidad. A partir de los 14 los menores tienen discernimiento para los actos lícitos. b) Otra es la insanidad mental, reflejada en términos jurídicos en la demencia. Los sujetos comprendidos son los dementes declarados en juicio y los no declarados. La diferencia radica en el régimen probatorio: tratándose de un demente declarado tal en juicio, se presume q sus actos no contaron con discernimiento; si se invoca q el cato del mismo ha sido realizado en un intervalo lucido se debe justificar su existencia. Si es un demente no declarado, se deberá acreditar la existencia de la demencia al tiempo de la realización del acto para justificar q ha sido obrado sin discernimiento. La doctrina predominante considera q el art. 991 no hace distinciones y se aplica a actos tanto lícitos como ilícitos. En cuanto a los intervalos lucidos, si se trata de un demente declarado la circunstancia de q haya otorgado un acto lícito en un momento de lucidez no hace valido al acto, este sigue siendo nulo. Excepcionalmente será valido el testamento otorgado por el demente declarado en un intervalo lucido prolongado, q hace suponer q la enfermedad misma había cesado. En cambio, si se tarta de un demente no interdicto el acto licito otorgado por el, será valido y por ende encuadrara en loa categoría de los actos anulables, y para anularlo se requerirá prueba de q estaba en estado de demencia en ese momento. c) Y las q exteriorizan un oscurecimiento temporal o accidental de la facultad de comprender. Ello comprende a los actos humanos ejecutados sin conciencia, por obra de embriaguez, utilización de drogas, narcóticos o alucinógenos. Cualquier acto lícito obrado en esta circunstancia debe ser considerado involuntario. Al tratarse de actos ilícitos se exige la involuntariedad de la embriaguez para q el acto sea considerado como obrado sin discernimiento. El acto será involuntario cuando la embriaguez o pérdida de conciencia se produce por una cualidad desconocida del licor o porq ha sido introducida en la sustancia por un tercero. No será involuntario cuando la inconciencia proviene de la negligencia del sujeto. La intención. Concepto Rivera: Algunos autores consideran a la intención como el propósito de llevar a cabo un acto. Pero, como elemento interno del acto voluntario, parece más acertado decir q se trata del discernimiento aplicado a un acto en concreto. Habrá intención en el acto cuando exista adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo. Apunte: Es el segundo elemento interno del acto voluntario."Consiste en el conocimiento estimulado por el deseo de la realización del acto, que determina en el sujeto actuante el propósito de realizarlo". "Es, como explica Freitas, el discernimiento aplicado a un acto que se ha deliberado practicar". "Es la tendencia directa de la voluntad esclarecida por el discernimiento en el acto realizado". Es, en definitiva, la adhesión interior del sujeto a la idea de realizar un acto. La intención se configura cuando una persona, con facultad psíquica de determinarse por motivos convenientes, es decir, dotada de discernimiento, toma conciencia de algo y delibera interiormente pensando ventajas e inconvenientes de su realización, llega a la adhesión interna, a ese deseo, que le orienta a la ejecución y que se traduce lo que se denomina resolución. La intención no se concibe sin que exista discernimiento en el sujeto, pues no puede haber en éste el propósito de realizar un acto, si no posee la facultad psíquica de conocer, deliberar y determinarse por motivos convenientes. El discernimiento es una "facultad genérica" del espíritu, en tanto que "la intención se vincula a cada acto".La falta de discernimiento, como facultad genérica del sujeto, determina en él la incapacidad de hecho para ejecutar por sí actos voluntarios, en tanto que la falta de intención para la realización del acto al cual se la vincula, sólo determinará una voluntad viciada. De ahí que la ausencia del discernimiento afecta la existencia del acto como voluntario, en tanto que la intención viciada sólo atraiga aparejada una justificación de la conducta del agente, no así la involuntariedad del acto que se reputará voluntario. Finalmente, como apunta Llambías, siendo el discernimiento una aptitud genérica de conocer, no es susceptible de calificación moral; en cambio, sí lo es la intención.

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Solo cuando se pone de manifiesto mediante un hecho exterior. La mera voluntad de ejecutar un hecho es una vivencia sicologica. Vicios Las causas que afectan la existencia de la libertad son la fuerza física (art. La fuerza y la intimidación afectan a la libertad. que constituyan "causa principal de la acción consecuente del agente y sustituyendo su impulso personal. estableciendo que las causas obstativas de la intención son la ignorancia o error y el dolo. Por ello. Prueba. "el hombre sólo en cierta medida es dueño de su libertad moral o física". sin presión de orden externo. como debe apreciarse este factor anímico. La condición externa de los hechos voluntarios es la manifestación de la voluntad. uya sea por una causa propia (falta d conocimiento o conocimiento insuficiente: error) o por causa ajena (error provocado: dolo) El art. 910. corresponde a quien los invoque. Es una conducta mediante la cual se exterioriza la voluntad del agente. no sólo al impulso personal. D este modo se puede reformular el concepto. en todas sus matices. Sólo en el supuesto de que esos factores obren de tal manera. Esta conducta puede consistir en dichos o hechos. 911) y a quien por la ley o comisión del Estado puede impedirle a otro que se dañe a si mismo (art. y aquellos q se ejecutaren por fuerza o intimidación” El texto menciona como causa que impide la intención a la fuerza o intimidación. que contenía tres disposiciones relativas a la enunciación de las causas que vician la voluntad. al deber prescrito por las leyes (art. Es el tercer elemento interno del acto voluntario y consiste en la determinación propia del sujeto dotado de discenimiento y con intención de obrar. Los primeros pueden ser dichos hablados o escritos. Concepto. sino también a factores externos que muchas veces le restan esa posibilidad de opción. La libertad Concepto. en la medida en que el hombre es dueño de su libertad moral o física. 910). Es. eliminen la espontaneidad de la decisión de éste. Para q ello acontezca es necesario q la ley o la convención d las partes hayan provisto asignar este valor declarativo al silencio. Para Aguiar consiste en "la determinación propia". la voluntad adquiere relevancia jurídica. Rivera lo define como la posibilidad de elegir entre ejecutar o no el acto sin coación exterior.Derecho Civil 1 "La buena intención o recta intención -dice. Vicios: La intención es afectada por los vicios de error y dolo. tan importante. Prueba La manifestación d la voluntad. 912). esto es. 936). tales como restricciones legales o convencionales y fuerzas naturales que rigen el movimiento del organismo humano. 922dispone q: “los actos serán reputados practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia o error. en tanto y en cuanto importan q la facultad d entender ha sido incorrectamente aplicada en el acto en concreto. Los segundos. Excepcionalmente la declaración d la voluntad puede hacerse por vía omisiva. de actuar en un determinado sentido. 937) y el estado de necesidad. de la buena fe". la intimidación o violencia moral (art. De ahí que no sea suficiente la presencia de cualquier factor externo que puede contrariar el íntimo querer del agente. la noción jurídica. La incongruencia proviene de que el codificador reunió en esta norma dos artículos del Esboço de Freitas. La intención se presume cuando el acto ha sido obrado por una persona con discernimiento. Savigny dice que la libertad es "la facultad de elección entre muchas determinaciones". Pero debemos advertir que. 166 . "La libertad absoluta no existe. el silencio. en realidad ambas afectan a la libertad. ya que la conducta humana responde. Sin embargo se debe distinguir los actos realizados por el sujeto en los supuestos en que existe licita restricción de la libertad ajena contemplados en los arts. para reputar integrado el acto voluntario. salvo las que provengan de sus impulsos naturales normales.configura. o la facultad natural del sujeto de obrar o de no obrar o de obrar de una manera u otra sin presiones. que en tanto no trascienda la conciencia carce de verdadera existencia exterior. es cuando puede admitirse la falta de libertad en el acto realizado". pues. para restar el carácter de libre al acto ejecutado. la prueba de error o del dolo q la vician. 911 y 912 del Código Civil y que se refieren respectivamente a la constitución de un derecho especial al efecto (art. son acciones del sujeto traducida oralmente en gestos. como advierte Llambías. de su moral o de la ley".

si un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”. conforme al acto o a la interrogación. o simplemente en la expresión positiva o tacita d de la voluntad (art.Presumida por la ley. . 917) Esta es al declaración d voluntad en sentido pleno.expresión oral . aún cuando siga a un acto o a una interrogación proveniente de terceros. se esta ante una expresión inequívoca y por ende expresa. percibida o perceptible. formando parte d una conducta expresiva compleja. . Diversas categorías a) criterios ordinarios: los autores suelen distinguir diversas categorías d manifestaciones d la voluntad: . el art. sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia. d) condiciones negativas: la eficacia d la declaración tácita está sujeta a dos recaudos: . 919 dice: “El silencio opuesto a actos. por loq debe ser emitida. Art. distinguiendo después la declaración de voluntad formal y no formal.Expresa y tácita.formal y no formal: según estén o no sujetas. q comprende los comportamientos del hecho denominados actuaciones d voluntad. 16 “Las declaraciones formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad”.Cuando existe obligación d explicarse en virtud d las relac. Es abstención de expresión d voluntad. (art. cuando se manifieste verbalmente. c) Criticas: según borda el art. de un hecho exterior suyo q no está dirigido a expresar su voluntada hacia personas. según este dirigida o no hacia otra persona. . o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria. 918 no ha dado una expresión lograda d ñla declaración tácita. Regla general. a) texto legal: el art. a) texto legal. es decir.expresión escrita .” b) Regla gral. en los casos en que no se exija una expresión positiva. Conocer con certidumbre no es equivalente a signos inequívocos. 915) Declaración expresa. . positiva o tacita.q la ley no exija una declaración expresa (como sucede en los actos formales) . se trata de supuestos en la q la ley infiere cual es la voluntad del sujeto.Recepticia y no recepticia. esta expresión se refiere al medio empleado para expresar la voluntad. al juicio q se extrae d la conducta del sujeto. 167 .q no exista una protesta o declaración expresa contraria. . xq si d ella se puede conocer con certidumbre la voluntad. 913 dispone: “Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. Declaración Tácita a) texto legal: La expresión tácita de la voluntadresulta de aquellos actos. del texto se desprende q el silencio no es una forma de expresión d la voluntad. o inducida por un presunción de la ley (art. c) Concepto d silencio: silencio no es solo no hablar o callar. d) Casos particulares: el silencio solo puede adquirir valor en conexión con otros hechos o actos. “La expresión positiva de la voluntadserá considerada como tal.Derecho Civil 1 Al respecto. a la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como declaración d la voluntad.14). 918) b) ámbito d las declaraciones tácitas: estas son als denominadas actuaciones d la voluntad. o por escrito. b) el CC afirma q los hechos exteriores de manifestación d voluntad pueden consistir en la ejecución d un hecho material consumado o comenzado. o a una interrogación. o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos. b) Medios . d flia. sino tbn no actuar ante una interrogación o acto. Para etse autor la única manifestación tácita es x el silencio.”(art. Brebbia y Cifuentes opinan q en la declaración expresa el sujeto la dirige a otros con la intención de q estos conozcan su voluntad.la primera excepción es cuando la ley impone una manifestación. en orden a su eficacia. ne la expresión tácita es la ley la q extrae una presunción de declaración d voluntad d un hecho q no esta destinado por el sujeto a exteriorizar esa voluntad. no es considerado como una manifestación de voluntad. mientras q la anterior se refiere a la conclusión.la expresión por signo inequívocos: hay ciertos casos en q la actitud del sujeto no deja lugar a dudas sobre su voluntad interna. o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. El silencio. y dirigida a comunicar a terceros esa voluntad.

q con las justas limitaciones hechas pro la ley constituye sin duda el aspecto saliente de la teoría del acto jurídico.  168 . precedentes. Dentro de esta concepción la noción del acto jurídico queda inexorablemente ligada a la efectiva voluntad del hombre. El acto voluntario debe ser entendido conforme a la voluntad q surge de la declaración. y no lo q pueda ser en si misma. De ahí q aquel q emite una declaración jurídica deba aceptar q su vinculación con la otra parte sea considerada conforme al sentido normal de las expresiones empleadas. resultaría vulnerado el principio de la autonomía de la voluntad. Teoría de la declaración o de la voluntad declarada: ha hecho sentir su influencia en el cc alemán. a la q en cada país se ha llegado partiendo de los puntos extremos y haciendo concesiones a la postura contraria. considerándose una regresión jurídica. En este último supuesto no hay signo alguno de voluntad. Estas presunciones pueden ser iure et de iure o iuris tantum. Divergencia entre el elemento interno y el externo de la voluntad jurídica El análisis del acto voluntario permite descubrir los elementos internos y externos q lo integran. El elemento esencial y definidor del acto voluntario. el derecho establece la presunción de que debe ser aceptada sin que que se pueda alegar pormenores de cada hecho. Este conflicto planteado entre la voluntad real del sujeto y su declaración ha sido resuelto por la doctrina. en el segundo supuesto. para fijar el alcance y contenido del acto realizado. Estos son supuestos de manifestación ficticia en los cuales no hay en realidad signo alguno de manifestación de voluntad. El art. siendo la declaración de este un simple medio de prueba de su voluntad interna. de manera q existe una gran similitud en las posiciones q finalmente se han adoptado. independientemente de q corresponda o no a la voluntad interna de las personas. la cual es sustituida por la ley. lleva una vida autónoma e independiente del agente. es suficiente demostrar que el hecho tiene una causa distinta de la que la presunción legal le atribuye. sino que es la ley quien la atribuye. salvo el derecho de aquel de probar lo contrario.Derecho - Civil 1 Cuando existe obligación d explicarse en virtud de relac. es la intención efectiva del agente. Con esta concepción el acto voluntario y sus efectos aparecen netamente objetivados. ya de su manifestación externa. desprendiendo el acto de su autor. lo cual es sustituida por voluntad de la ley. A su vez el codificador ha optado por una posición transaccional. pues en caso contrario no habría seguridad en las relaciones privadas. q nos remontaría al mas crudo formalismo. imputandole a su conducta un determinado efecto jurídico. y la teoría de la declaración o voluntad declarada. Pero puede suscitarse alguna diferencia entre la voluntad interna del sujeto y la exteriorización de la misma. solo conoce las manifestaciones exteriores de esa voluntad. en el primer supuesto. se presume voluntariamente devuelto por el acreedor del documento original del crédito que se halla en poder del deudor. nació como expresión del intenso movimiento científico del siglo XIX. Así. planteándose entonces la cuestión referente al predominio ya del querer intimo del agente. la determinación del contenido de icho acto en función de la declaración de una voluntad ficticia. a través de dos teorías antagónicas: la teoría clásica de la intención o de la voluntad real. Si la ley no establece expresamente que la presunción es iure et iure cabe entender que se admitir la prueba en contrario. No hay por parte del agente ninguna manifestación.  Teoría de la voluntad real o intención: (Savigny) se consagro en el CC francés donde ha recibido las mejores contribuciones doctrinarias. El Verdadero Carácter De La Manifestacion Inducida De Una Presunción De Ley. Lo q tiene valor de la voluntad humana y lo q merece respeto es la declaración de ella. Pues si se discute a la voluntad real el dcho d asignar a un acto su verdadero contenido y se fijase este arbitrariamente d acuerdo a la expresión incorrecta de aquella voluntad. No se debe confundir la expresión tácita de la voluntad con la presunción de la ley. Cuando ha sido estipulado en un contrato. al q hay q acudir para fijar el alcance de este. Sin duda todos estos elementos deben concurrir para q el acto voluntario sea considerado en ese carácter. porq esto constituye un factor ignorado por el dcho y consiguientemente carente de relevancia jurídica. Fue especialmente desenvuelta con motivo de la elaboración del concepto de error sobre la substancia del objeto de los contratos. 920 de nuestro Código establece que la “expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga”. Régimen Legal De Cada Uno. Para determinar el alcance de los dchos reglados hay atenerse a la efectiva y real voluntad de las partes mas q a su infiel exteriorización.

1197 y 1198 CC). 926 según el cual el error sobre la substancia de la cosa q anula el acto jurídico es el q recae sobre la cualidad de ella “q se ha tenido en mira”. Lo mismo ocurre con el supuesto de sólo una aparente declaración de voluntad de un sujeto que actúa como simple instrumento bajo la acción de una fuerza física irresistible. Régimen del CC: adopta la concepción clásica q hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración desfigurada. Se podría decir más q voluntad declarada. d la correspondencia existente entre aquel predominio de la voluntad real sobre la declaración q la desfigura y el fundamental espeto a la autonomía de la voluntad (art. no pudiéndose resignar a q la voluntad efectiva del hombre. como lo afirma De Ruggiero. demuestra acabadamente la prevalencia q corresponde acordar a la voluntad real del agente sobre su incorrecta declaración. que actúa pasivamente. no puede pagar tributo a una concepción absoluta.. o sin la aptitud intelectiva de exteriorizar adecuadamente.La ausencia del discernimiento que se puede precisar en nuestro ordenamiento jurídico a la luz de las reglas del art. y a estar a las soluciones legales en materia de vicios de la voluntad. cuando puede ser comprobada debidamente carezca de importancia jurídica. aunque la ley los declare nulo en el art. 3) especialmente de lo dispuesto en el art.Derecho Civil 1   Esta teoría ha sino puramente criticada en sentido q solo reconoce eficacia a una voluntad no real sino meramente aparente. en cuyo caso estaríamos ante un "mero fenómeno aparente que no tiene vinculo de causalidad alguno con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto". como exige la ley. dolo o violencia. la buena o mala fe respectiva. con ausencia completa de voluntad. Casi resulta: 1) del requisito de la intención como elemento indispensable del acto voluntario (art. del Código Civil o la falta de aptitud intelectiva para exteriorizar la voluntad que se advierte en los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. conforme a su legitimo arbitrio. solamente puede reputarse auténticamente involuntarios aquellos hechos ejecutados por personas carentes de discernimiento. 2) de la aceptación de la teoría general de los vicios de la voluntad. según q fuere motivada por culpa o dolo del declarante. 1041 del C. y determinará que los hechos ellos cumplidos se conceptúen jurídicamente inexistente como actos voluntarios. voluntad “falseada por la declaración”. su voluntad. la imputabilidad de la divergencia. Si se confiere a los particulares la facultad de reglar sus relaciones. Es indispensable tener en cuanta la conciencia q el declarante o destinatario de la declaración tuvieron en discordancia. 897 y 900) con posibilidad consiguiente q la declaración carente de la intención real del agente sea considerada como manifestación involuntaria. no declaración de voluntad. q muestra como la divergencia entre la voluntad interna y su declaración suscitada por error o ignorancia. con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto. Hechos con voluntad viciada o carentes de voluntad jurídica sana Son aquellos actos realizados con discernimiento. 921. Desde q es posible establecer una divergencia entre la voluntad y su declaración. o bien por alguna causa involuntaria. porq esa manifestación no constituiría sino una apariencia de la voluntad. tuvo solamente la función pasiva de instrumento. Posición ecléctica o teorías intermedias: la solución de esta divergencia. ni siquiera indirecto. y de donde solo existe un fenómeno aparente. pero que en rigor de verdad. 4) finalmente.C. q debe ser amparada en tanto se ejerza dentro de la orbita no vedada por la ley. debiéndose armonizar las exigencias de la seguridad en contratación con el principio según el cual no hay acto sin voluntad. porque no hay vinculo de causalidad alguna. hay q atenerse a la real intención del agente. error. pero donde falta o esta afectada la intención o la libertad (que son los otros dos elementos) encontramos la presencia de los vicios siguientes: ignorancia. no ha de ser para sustituir sus efectivos designios por los q pudiera resultar azarosamente de una desacertada exteriorización del propósito concebido Hechos humanos involuntarios Concepto Debe entenderse que son involuntarios los realizados sin el concurso de tales elementos internos del acto voluntario. Hechos jurídicos carentes en absoluto de voluntad Son los realizados por sujetos carentes de discernimiento. En Francia se la rechaza por cuanto ella rompe todo lazo entre el acto voluntario y la persona q le da vida. ni siquiera resulta correcto hablar de voluntad declarada. ante un hecho jurídicamente inexistente como acto voluntario del sujeto que actuó bajo tal presión. y en cambio si tenga gesto maquinal la emisión de un sonido o el trazado de unas líneas. así como también aquellos que por presencia de una fuerza física irresistible (vis absoluta) no se puede imputar al agente. dolo o 169 . bajo la presión de una fuerza física irresistible (vis absoluta). y también aquellos en los cuales el sujeto aparece como autor del hecho. son causales de incapacidad negocial absoluta. q esta provisto por la intención o propósito de la victima del error. A esta vía transaccional es a la q han elegido numerosas codificaciones. q desfiguran la verdadera voluntad del agente. Este concepto subjetivo acerca de la substancia del objeto del acto.

el art. Concepto. elimina la posibilidad de q se imponga al agente involuntario alguna obligación. Esta disposición deriva del principio constitucional que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe (art. Es la imputación activa de consecuencias a favor de dicho agente. “el elemento fundamental de todo acto. 2498) Bases de reparación El principio general q rige la materia de los actos involuntarios esta consignado en el art. no obsta para q se le atribuyan dchos fundados en el mismo acto. intención y libertad. 908 del CC: “quedan. si con el daño se enriqueció el autor del hecho. corroborado por la jurisprudencia. sino como un acontecimiento fortuito”. Voluntariedad. 900. Aunque la voluntad esta viciada. y según nuestro punto de vista. municipales o reglamentos de policía. Por esto quien obra por error o movido por el dolo ajeno puede aprovechar de los beneficios del acto si decide no impugnarlo. repitiendo a Maynz. 2. Prohibicion De La Ley. 1066 dispone: “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilicito si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias. y a ninugún acto ilcito se le podrá aplicar pena o sanción en este Código si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. Todavía es aquí mas claro q no hay excepción alguna a la responsabilidad del agente involuntario. y aunque su eficacia sea precaria. existe y por lo tanto son también actos voluntarios y solo podría decirse de ellos que son relativamente involuntario. La distinción. no producen por si obligación alguna. Lo q ocurre es q como pasa en otros supuestos de responsabilidad indirecta o refleja. en razón de su dolo o culpa. y en tanto y en cuanto se hubiera enriquecido”. Los elementos son los siguientes: 1. Lo único q excluye el texto legal es la responsabilidad del agente. cuya obligación no deriva de una responsabilidad q funcione en ese supuesto. sobre todo desprendido de su nota q no integra el texto legal. En otros términos. 19. no hay hecho ilicito si falta alguno de los tres elementos mencionados. puesto q aun el la situación descripta esa irresponsabilidad subsiste. El hecho ilicito es una especie de hecho voluntario.). 3. es la voluntad del q lo ejecuta. según Abelenda. Actos Ilicitos. la imputabilidad pasiva de las consecuencias del hecho. el insano sea o no interdicto. y es en razón de esa culpa q queda establecida la responsabilidad del culpable. Es q como recuerda Vélez Sárfield en su nota del art. En igual situación se encuentra el q otorga un acto mediando violencia. Ello significa que los que tengan un contenido de voluntad viciada se integran como actos jurídicos si se trata de ellos. 1073) 170 . el cual es imputable al autor. pues mientras a los absolutamente involuntarios.N. primera parte: “cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes. b) La segunda excepción es la q resulta del art. expuesta a desaparecer con la sentencia que lo anulase. el enriquecimiento sin causa. ya que el vicio no hace desaparecer la voluntad. Adelantada esta opinión corresponde delimitar dos situaciones: a) la primera supuesta excepción estaría dada por el art. solo se responderá con la indemnización correspondiente. producen consecuencias o efectos propios de éstos (art. el acto de una persona puede comprometer la responsabilidad de otra (caso de los guardadores o curadores). debe ser ejecutado con discernimiento. según el cual los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. el acto muestra la culpa de otra persona. Lo q significa q el autor de un hecho involuntario carece de responsabilidad. Esta hipótesis no prevé relajamiento del principio de irresponsabilidad: se trata de la aplicación de otra fuente obligatoria. 900 del CC.Derecho Civil 1 violencia. El hecho violatorio de la ley puede ser postivo o negativo (art. a la responsabilidad de los q tiene a su cargo personas q obren sin el discernimiento correspondiente”. Los hechos ilicitos son las acciones u omisiones voluntarias prohibidas por las leyes. pues en tal sentido debe entenderse la frase final del articulo: “no producen por si obligación alguna” a cargo del agente.q explica suficientemente la restitución a cargo del agente involuntario. Existencia De Daño Por Acto Positivo O Negativo. si el art. intención o libertad. En cambio lo q no impide el art. 907. es decir. 2 parte de la C. sin embargo a salvo los dchos de los perjudicados. y hasta puede confirmarlo. es importante. Es por esto q el hecho de un insensato o una persona q no tiene discernimiento y libertad en sus actos no es considerado en el dcho como un acto. los realizados con voluntad viciada siguen siendo voluntarios. aunq involuntario desde el punto de vista de su autor. sino que solo actúa como casual de anulación. no siendo entonces viable imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad. Por tanto . 900 del CC. Elementos. es decir. se los puede conceptuar jurídicamente inexistentes como actos voluntarios. Al respecto. que causen daño a terceros.

excepcionalmente se considera el sentido amplio cuando se contempla la reparación del daño moral (arts. 1072 del Código Civil lo define: “El acto ilicito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otros. Son los hechos ilicitos realizados con culpa. Etimologicamente la palabra daño proviene del latín “dammum”. de acuerdo con la ley de causalidad que rige a todos los sucesos tanto del mundo físico como del mundo jurídico. el art. que viene a ser el hecho generador. El deilito puede consistir en un hecho positivo o negativo. Delitos Son los hechos ejecutados con intención de causar daño. el Código Civil da las bases para considerarlos tales y atribuirles física y moralmente al sujeto que los ejecutó. Dolo O Culpa Del Autor. Según Coutore. y establece también en normas genéricas y en normas especiales cuáles son las consecuencias normativas o jurídicas (derechos y deberes) a qué personas se los debe atribuir. 519 y 522). b) la ganancia de la cual fue privado el damnificado por el acto ilicito (lucro cesante). 5. descuidada. (2) La imputación del hecho humano y la determinación e imputación de sus consecuencias posibles (inmediatas. es decir la conducta incorrecta. Respecto a los voluntarios. a sus agentes se les puede imputar dolo.Derecho Civil 1 Con relación al daño. 1068). gasto. En el primero se entiende por daño toda lesión o menoscabo causado a una persona en su integridad. El art. Clasificacion De Los Hechos Ilicitos. derechos y deberes normativamente ligados al hecho humano. que se integra con la realización del acto a sabiendas (conocimiento y deliberación) y la intención del deber de dañar (propósito malicioso del agente). en el segundo el desmedro patrimonial que alguien sufre. es la calificación jurídica de una conducta de acción u omisión ilicitas que. por el acto ilícito y que en este Código se deigna por las palabras pérdidas e intereses”. A los hechos ilicitos se los clasifica en delitos y cuasidelitos. y para la imputación de sus consecuencias posibles. En la teoría de la responsabilidad civil el daño se lo entiende por la acpeción restringida (art. si no hubiere daño causado. Imputacion De Los Hechos Voluntarios Y Sus Consecuencias. el autor del hecho que ocasiona un daño a otro Imputacion Normativa De Los Hechos Y Sus Consecuencias Consideraciones Generales. Este elemento consiste en la intención dolosa o culposa del autor del hecho. (3) La imputación a determinadas personas de las consecuencias jurídicas. “ El daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido. sino tambien la ganancia de que fue privado el damnificado. u otro acto exterior que lo pueda causar. y por lo tanto imputable al agente. pérdida. 1069 establece. culpa o negligencia”. o hechocausa. Esta nota distintiva ha empalecido después de la reforma de 1968. que preve suspuestos en los cuales el sujeto esta obligado a la reparación del daño al margen de su obrar doloso o culposo. con dolo causa un daño a cuya reparación está obligado”. La fuente de este artículo fueron Aubry Rau. En el proceso de técnica jurídica de aplicación de la ley a los casos concretos se advierten tres momentos o aspectos: (1) La comprobación de que el hecho coincide con el supuesto o hipótesis normativa y lo realiza. a) Regla legal para considerar voluntario a un hecho humano: El art 897 del Código Civil establece que: "Los hechos se juzgan voluntarios. y sin que. Al respecto el art. que sin dolo causan un daño a cuya reparación se esta obligado”. En los cuasidelitos el elemento específico es la culpa. que significa daño. pues la regla de imputabilidad de las consecuencias normativas (deberes y correlativos derechos) son distintos para unos y para otros. Es necesario que exista entre el hecho y el daño un vinculo jurídicamente relevante. se llama en este Código delito”. En nuestro ordenamiento jurídico civil hay que distinguir los hechos jurídicos voluntarios y los hechos jurídicos involuntarios. perjuicio. 1067 dispone: “No habrá acto ilicito punible para los efectos de este Código. El daño tiene dos componentes: a) el perjuicio sufrido (daño emergente). aparecen como hechos-consecuencias generadores por el hecho voluntario. 4. El elemento especifico del delito civil es el dolo delictual o intención maligna del agente. Cuasidelitos. mediatas o causales) al sujeto que lo ejecutó. es decir que el daño debe ser una consecuencia del hecho ilicito. si son ejecutados con 171 . El concepto de daño puede ser considerado en sentido amplio o restringido. que según Couture “Es la acción u omisión ilicita. como la causa física o psíquica. Relacion De Causalidad Entre El Hecho Y El Daño.

Derecho Civil 1 discernimiento. toda vez que se este en presencia de un acontecimiento o fenómeno perceptible que responda a la actividad del hombre que obró con discernimiento. basta para imputar un hecho a su ejecutor. si amenazas con un arma de fuego descargada a una persona cardíaca. si un vehículo embiste a otro en su parte trasera y este como consecuencia del impacto choca con otro y le produce deterioros. pero que son imprevisibles para el sujeto. Las consecuencias mediatas son los deterioros producidos en el segundo vehículo. No derivan de la falta de previsión del agente. 921 del mismo Cód. causales la ley 17. sabiendo que lo es y ella muere de un infarto. b) Base legal para la imputación de los hechos voluntarios: De acuerdo con la ley civil argentina. El art. y lo hace a los fines de su posterior imputación de las consecuencias jurídicas (derechos o deberes). Conforme al art. 906. el derecho se le atribuye como a su causa productora. sin embargo puede ocurrir que el proyectil se detuviera al rozar con un cuerpo extraño. y no obstante realizó el hecho. es decir de imposibilidad de preverlas. el animal se arroja y al caer produce la muerte de un 172 . (2) Consecuencias mediatas: Son aquellas que se producen a causa de la conexion de un hecho originario con otro acontecimiento distinto que no esta asociado al primero. "las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto. el autor del hecho las tuvo en mira al realizarlo. Sin embargo. 903. y para determinar la presencia de los otros dos elementos anímicos internos basta en principio la presencia del discernimiento. por ejemplo: si una persona arrolla a otra con un vehículo. y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa. en forma excepcional se imputan cuando. y no haya vicios de ignorancia. es decir. iuris tantum. ya que puede producirse un hecho extraño que las impida. (c) El agente no previo las consecuencias ni pudo preverla (caso fortuito). Por ejemplo: si vendo mercaderías alimenticias con fecha vencida sin prever que al ingerirlas pudiera enfermarse una persona. y no pudo ser prevista por el autor del hecho. y que puede ser previstas por el sujeto. 987 y 900). por ejemplo. mediatas. El agente responde en todos los casos por las consecuencias inmediatas conformes al art. sino de su imprevisibilidad. El principio general contenido en el artículo es que las consecuencias casuales no son imputables al agente. Quien las adquiere sufre una intoxicación y muere. por ejemplo.711 incluyó las consecuencias remotas que no habían sido previstas por el codificador en el art. Ahora bien. la consecuencia inmediata es la producción de una herida. Ello no significa que necesariamente deban ocurrir. Tan pronto que el acto sea efecto directo e inmediato de la volición del agente. error. esto es. en este supuesto existe responsabilidad del sujeto y se le imputan las consecuencias mediatas del hecho. No hay responsabilidad ni imputación de las consecuencias mediatas. Por ejemplo: si disparo un arma de fuego sobre el cuerpo de una persona. que establece: "Las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos. ejecutados con discernimiento. dolo o violencia. habrá que acudir al precepto del art. que respecto a las situaciones en que él falta establece presunciones iuris et de iure. 905 establece: "Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho. En consecuencia. Civil. según las miras que tuvo al ejecutar el hecho". intención y libertad". la lleva a una clínica en la cual es internada y contrae una infección hospitalaria: esta ultima consecuencia es totalmente ajena de las lesiones que le produjo el impacto. intención y libertad. pues la intención y libertad se presumen. intención. en inmediatas. sino cuando debieron resultar. por ejemplo: si dejo un perro en el balcón. (b)Cuando el agente no previo las consecuencias pero pudo preverlas. (1) Consecuencias inmediatas: Son las que derivan del hecho siguiendo el curso natural y ordinario de las cosas. por ejemplo. haya podido preverlas". mientras no se pruebe la presencia de vicios. habremos de considerarlo voluntario. Por ejemplo: si se suministra a un niño un medicamento recetado." Llambías considera que la expresión "hechos libres" se refiere a hechos voluntarios. y el menor sufre un espasmo de glotis y muere como consecuencia de él. (3) Consecuencias casuales: Son tambien resultantes de la conexion del hecho originario con otro distinto. ignorando que es alérgico. En este artículo se adopta el criterio de la previsibilidad. Podría darse el supuesto de que las consecuencias inmediatas de un hecho no fueran imputables al autor de este por haber faltado uno de los elementos internos de la voluntad. realizado con una voluntad sanamente manifestada. si administra a un niño una medicación no recetada y en cuyo envase se advierte la prohibición de no hacerlo. 904. y cabe distinguir tres situaciones (a) Cuando el agente previó las consecuencias dañosas (dolo). para reputarlo realizado con discernimiento. después de clasificar las consecuencias de los hechos jurídicos humanos voluntarios. libertad. c) Bases para la imputación de las consecuencias posibles de los hechos voluntarios: El Código Civil argentino. (4) Consecuencias remotas: Son aquellas que no tienen ninguna relación de causalidad con el hecho originario. En este caso se le imputan las consecuencias mediatas y el autor tiene la responsabilidad por el hecho. que sea fruto de su voluntad sanamente manifestada (arts.

no se requiere la intención d hacer un daño. Estas no son imputables al autor del hecho sino cuando fueron tenidas en mira al ejecutarlo (art 905 CC) Complementa este sistema una regla contenida en el art 902 del CC. Clasificación d las Consecuencias Para establecer al responsable. hacen también justo q se repare a quien ha sufrido un daño x aquel riesgo creado x el beneficiario. pues lo justo parece ser q quien ha sufrido un daño imputable a otra persona debe ser reparado x ella. q dice “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. aunq sean lícitas e incluso benéficas para la sociedad. muere de un infarto. la consecuencia inmediata será la herida o muerte]. debe indemnizar sus consecuencias con entera independencia d q haya o no culpa. haya debido preverlas (art 904 CC) [ej si un hombe vende un lote d vacas con aftosa. Pero en el derecho moderno. si bien nunca se prescindirá d ella. admitiendo la teoría del riesgo creado. 173 . En la práctica. la responsabilidad civil x los hechos voluntarios está basada en la idea d culpa. será responsable d los daños derivados tanto d la muerte d los animales vendidos –consecuencias inmediatas. los beneficios q tales actividades o medios d trabajo significan para quien los explota. aquellas en las q la relación d causalidad es más remota y q no surgen necesariamente del hecho q les dio origen. sino el perjuicio real sufrido x la víctima. En otras palabras. pues hace parecer q solamente aquellos daños provocados intencionalmente o por negligencia del autor deben ser indemnizados x el. el tema d la responsabilidad ha sido enfocado desde el punto d vista del autor del hecho. Se acentúa la tendencia a examinar el problema de la reparación d daños desde el punto d vista del damnificado. pero el acto doloso o culposo debe ser siempre voluntario. Establecida la responsabilidad legal d una persona. al reformar el artículo 1113. b) Consecuencias mediatas. que es cardíaco. el fundamento del resarcimiento no puede ser exclusivamente la culpa. ella debe responder íntegramente x el daño causado. quien con sus actividades. Este sistema tiene su fundamento en el orden moral. la responsabilidad puede tener origen en el dolo o la culpa. Imputabilidad d los actos voluntarios En nuestro Código. el autor deshecho es el responsable x estas consecuencias (art 903 CC) [ej. En nuestro CC. No obstante. El riesgo creado son una actividad o los elementos utilizados en ella.711. únicamente los actos voluntarios pueden dar origen a esa responsabilidad. La redacción originaria del art. pero la tendencia del derecho moderno es considerar el problema desde el punto d vista del damnificado. nuestra ley distingue entre: a) consecuencias inmediatas. mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. En otras palabras. no es la gravedad d la culpa la q determina el monto d la indemnización. intención y libertad. 906 disponía: "Son imputables las consecuencias casuales de los hechos reprobados por las leyes. un hombre dispara un arma contra otra persona. y otro que presencia el hecho. aquellas q ocurren según el curso ordinario y normal d las cosas (art 901 CC)." La ley 17711 sustituyo el artículo y creó una cuarta categoría de consecuencias al disponer: "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas.Derecho Civil 1 traseunte. D estas consecuencias se responde solamente cuando el autor del hecho las hubiera previsto o cuando. que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". nuestra jurisprudencia está prescindiendo cada vez más d esta norma. así sea su culpa grave o leve. esta muerte es una consecuencia remota del hecho originario de la caída del animal. cuando la casualidad de ellas ha sido perjudicial por causa del hecho. no producen x si obligación alguna. crea un riesgo. empleando la debida atención y conocimiento d las cosas.como d la propagación d la enfermedad al resto d la hacienda –consecuencias mediatas] c) Consecuencias casuales. aquellas en las q la relación d causalidad es tan remota q en verdad no podían ser previstas ni aún usando toda la diligencia q el caso requería. El artículo 900 del CC establece q los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. Esta tendencia ha sido acogida x la ley 17.

locación. el régimen proviene exclusivamente de la autoridad publica q lo determina (dcho de familia.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Actos jurídicos Concepto Los actos jurídicos son los actos lícitos realizados con el fin inmediato de producir alguna adquisición. En la parte restante del dcho privado. Los actos entre vivos comienzan a existir desde su celebración desde su celebración. q dispone: “Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición. aun de las obligaciones q de ellos derivan pueden exigirse ulteriormente. porq el dcho del beneficiario requiere para su existencia la subsistencia de la continua abstención del obligado. En cambio. crear . 496 del CC:””. aun en un plano subordinado a la ley la voluntad humana individual constituye un medio de expresión del dcho. modificación. pero la ley le atribuye el dominio si el sujeto conserva el pez o la presa]. modificación o extinción de derechos sólo producirán este efecto. conservar o aniquilar dchos”. Las relaciones jurídicas d índole patrimonial quedan sometidas en su regulación al principio de autonomía de la voluntad. La clasificación de los actos jurídicos se basa en el numero de voluntades q entran en la formación del acto. Los actos semejantes a negocios jurídicos: algunos autores distinguen entre los simples actos materiales. La diferencia entre unos y otros radica en el comienzo de su existencia. Jurídico Y Actos Jurídicos La noción d acto voluntario es tratada x el art 899 del CC. transferencia o extinción de dcho. En cambio las disposiciones de última voluntad no existen sino a partir de la muerte del disponente. Definición legal de acto jurídico El art. Clasificación Son tres las clasificaciones de los actos indicadas por el codificador:  Actos positivos o negativos: para el art. el pacto celebrado para q no se eleve una pared a mas de cierta altura (servidumbre) es desde este punto de vista un acto jurídico negativo. La finalidad con criterio distintivo: la diferencia entre el simple acto voluntario y el acto jurídico radica en la finalidad del agente y su incidencia sobre el efecto jurídico.  Actos unilaterales o bilaterales: dice el art. 947: “”. Durante el intervalo.: quien caza o pesca puede hacerlo x mero placer. pero pueden llegar a ser por esto dice el art. llevan una vida solo potencial: no son. lo q podría llamarse sector autoritario. la producción del efecto jurídico nace d la ley con total prescindencia d la voluntad d quien actúa [ej.  Actos entre vivos o de ultima voluntad: dice el art. en los casos en que fueren expresamente declarados”. etc) Se advierte la importancia de la voluntad del sujeto q puede decidir sobre la aplicabilidad concreta de tal o cual estatuto en lo q a el respecta. En cambio. 945. comodato. y x ello no resultan aplicables a los actos lícitos. en cambio el contrato bilateral crea obligaciones para ambas partes (compraventa. “ los actos jurídicos son positivos o negativos según q sea necesaria la realización u omisión un acto. sociedad).. El seguro de vida. Esta clasificación no debe confundirse con la similar de los contratos q aun cunado utiliza la misma nomenclatura tiene un fundamento enteramente diferente. d los actos semejantes a negocios jurídicos. Importancia d la distinción: la trascendencia d la cuestión radica en q ciertas disposiciones legales han sido pensadas exclusivamente para posnegocios jurídicos. la q en gral considera q los actos semejantes a negocios jurídicos son en realidad verdaderos negocios jurídicos (Cifuentes). 944 del CC dice: “son actos jurídicos los actos voluntario lícitos q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. a favor del comprador. El contrato unilateral obliga a solo una de las partes intervinientes (donación. en cambio la fijación de los contratos toma en cuanta el numero de partes obligadas. transferir. modificar. Distinción Entre Hecho Simple. siendo el acto jurídico el conducto por el q esa voluntad se exterioriza e impone. el efecto jurídico se produce porq el sujeto lo quiere. En el simple acto lícito. 952 174 . en el negocio jurídico. por cuanto dicho acto es el medio por el cual el hombre impone un orden de relaciones jurídicas adecuado a las diversas finalidades q se propone alcanzar. la teoría del acto jurídico reviste en el dcho la mayor importancia. Un contrato de compraventa es un acto positivo porq requiere la entrega de la cosa para q comience el dominio sobre ella. por ej. dcho hereditario. para q un dcho comience o acabe”. Esta clasificación no ha tenido fortuna en nuestra doctrina. deposito).

Clasificaciones De Los Elementos De Los Actos Juridicos En El Derecho Doctrinal. etc. El análisis de la estructura de los actos o negocios jurídicos. La compraventa. o imponen obligaciones anexas a la adquisición d algún dcho (cargo). ya xq realiza la gestión patrimonial x procedimientos anormales. objeto y forma). institución de heredero. legado. Actos modales son los q presentan además ciertos accidentes q postergan la ejecución del acto (plazo). actos extramatrimoniales son lso q se refieren a dchos y obligacioanes y susceptibles de aprecfiación pecuniaria (filiación. así como el empleo d las rentas (explotación d un establecimiento legal. en los actos onerosos concurre este supuesto. De ahí que no encontremos en sus obras referencias a los elementos de los actos jurídicos como figura genérica. la enajenación d frutos Elementos Concepto Y Consideraciones Generales Sobre Los Elementos De Los Actos Juridicos. que luego aparece en el pensamiento jurídico con los glosadores pero solamente con relación a los actos jurídicos contractuales. sin q ella quede obligada a contraprestación alguna. La clasificación de los elementos de los actos o negocios jurídicos aprehendidos como figuras genéricas. Excepcionalmente no se considera cato d disposición. o determinan una modificación de los efectos propios del tipo legal general y abstracto. difiere la capacidad de las partes para otorgarlo. acto de disposición es el q introduce una modificación substancial en el patrimonio. y modales: actos puros y simples son los q presentan solo los elementos esenciales del acto. señalaron en cada caso los factores o requisitos de ellos.Derecho Civil 1 Otras clasificaciones Son las no enunciadas por el codificador  Actos onerosos y gratuitos: onerosos son aquellos q otorgan alguna ventaja a alguna de las partes q su vez queda obligada a satisfacer determinada contraprestación. etc. Actos no formales son aquellos cuya validez es independiente de la forma de celebración. así también de los factores que concurren o pueden concurrir a su formación y las circunstancias que los rodean. mereció siempre la mejor atención de los juristas. sociedad. actos gratuitos son los q benefician exclusivamente a una sola de las partes intervinientes. accesorios son aquellos cuya existencia depende de la existencia de otros a los cuales acceden. (sujeto. es decir de los factores o requisitos comunes a todos ellos.  Actos puros y simples. la posición de los acreedores frente a los actos de enajenación del deudor insolvente.  Actos formales y no formales: actos formales son aquellos cuya validez depende de la celebración bajo la forma exclusivamente especificada por la ley. ella es mas restringida para realizar actos gratuitos q para celebrar actos onerosos (menor emancipado no puede efectuar actos gratuitos entre vivos referentes a bienes obtenidos a titulo gratuito). o inciden en la existencia de los dchos a los q el se refiere (condición). ya xq causa el desplazamiento d un valor integrante d la masa (venta d un establecimiento rural).  Actos de administración y disposición: a su vez los actos d contenido patrimonial se distinguen en catos de administración y disposición. esta es mas cómoda si la índole de tales actos es gratuita. Esta clasificación tiene interés por cuanto los actos comprendidos en ella se rigen porq lo accesorio sigue la suerte de lo principal. adopción. etc.). pese a importar un desplazamiento d bienes. reparación d un edificio para mantenerlo en buen estado. recepción d alquileres. Actos d adm.). al analizar los diferentes negocios previstos y regulados en la legislación de Roma.  Actos patrimoniales y extra patrimoniales: actos aptroimoniales son aquellos q tienen un contenido económico (el contrato de edición. q no es posible en los actos gratuitos salvo consentimiento expreso. es el q tiende por procedimientos normales a la conservación y explotación dl patrimonio. esta clasificación. Se utiliza la expresión "elementos de los actos jurídicos" para designar todos los factores que contribuyen a la existencia.  Actos principales y accesorios: actos principales son aquellos cuya existencia no depende de otro acto (matrimonio. q reportan algún riesgo para el mantenimiento del capital (arrendamiento x un lapsus prolongado q puede redundar en desvalorización d la cosa. etc). préstamo oneroso. Ya los jurisconsultos romanos. y finalmente el funcionamiento de la garantía de evicción. Esta ultima garantía implica la seguridad de q el dcho q se transmite es legitimo. eficacia o validez de ellos. contrato de compra venta). locución. es de factura reciente. por ej. a decir de Segovia. esto es a los contratos. matrimonio. aunque cabe destacar que ya desde la glosa se clasificaron los correspondientes a los 175 . pues entonces no necesitan acreditar la mala fe del donatario de los bienes. es importante porq según q sea de índole onerosa o gratuita el acto. ejemplo: donación. y obliga al transmitente a indemnizar al adquiriente en caso de perdida del dcho. extremo q si es indispensable establecer con respecto a terceros adquirientes a titulo oneroso. pero no tuvieron una visión unitaria y general de la institución que aún estaba en la categoría de tipos legales aislados.

Analisis De Los Mismos. que se materializa o se hace sensible mediante la forma. que es su continente y las hace perceptible. Son partes cuando reciben. se mantiene en el derecho doctrinal hasta nuestros días con pequeñas diferencias de detalle. circunscribiendonos al acto jurídico. y siendo así. Se incurre en un error cuando se afirma que el objeto del acto jurídico esta representado por los derechos y deberes que de el emanan. puede igualmente ejercitar su derecho por medio de otras personas. modifican. que estaban incito en el acto. aprehendido como el contenido concreto e integral del acto jurídico. o sea titular de los derechos que van a ser objeto del negocio. Elementos Esenciales O Presupuestos. o de "asunto" que en el acto jurídico esta representada por la voluntad o voluntades referidas a una operación jurídica determinada por la cual se crean. por cuanto siendo incapaz de hecho. Sin embargo. transformadora o extintiva.Derecho Civil 1 negocios de índole contractual. por fallecimiento de los otorgantes del acto el bien o bienes objeto del acto jurídico. pero que de alguna manera se encuentran relacionados con el acto no son tales. El objeto. Todo acto o negocio jurídico tiene un contenido inmaterial constituido por la voluntad o las voluntades de sus celebrantes referidas a una operación jurídica determinada. Por tanto si ocurre en la realidad algún hecho que aparentemente sea un acto jurídico careciendo de sujeto o de objeto o de forma no será acto jurídico. por medio de la representación necesaria o representación legal. y son terceros. Acerca del sujeto debemos decir en primer lugar que tanto pueden ser persona físicas como jurídicas. FORMA. I) Sujeto. La ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales importa la desintegración de la misma noción de acto jurídico. el objeto o contenido del acto debe calificarse de jurídico. tales eran: la condición. es un elemento estructural o de existencia del mismo. o sea estar constituido por una sola persona como por dos o más. conservan o extinguen derechos o deberes. y que solo producían efecto en medida que las partes los hubieran estipulado. también hay equívocos al sostener que el objeto del acto jurídico esta constituido por la cosa o por 176 . cuando su cuota parte o bien no pertenece al aludido objeto. En ese sentido también los acreedores de las partes son terceros. En cuanto a la posición que ocupan en el acto jurídico. OBJETO. En tal sentido no debe pesar sobre la persona ninguna incapacidad de derecho. siempre con relación a los elementos de los contratos. CAUSA. Abelenda la toma en el sentido de materia. ya sea con respecto a los bienes. cuando se produce el deceso. ya sea en su faz creativa. La expresión objeto tiene según el diccionario de la lengua castellana varias acepciones. B) Elementos Naturales: Son aquellos que siempre acompañaban al acto. sostiene Abelenda. La situación de las partes de los sujetos debe quedar bien clarificada porque aquellos que no son otorgantes del acto. plazo y el cargo. Dichos elementos son: SUJETO. De igual modo. La capacidad es un atributo de la persona por lo que ésta debe acompañar al sujeto del acto. Capacidad. o a las personas con quienes intervengan o respecto al acto que va realizar. distinguiéndose los esenciales de los naturales y de los accidentales. Aún aquellos que reciban beneficios directos mantienen el carácter de terceros porque no tienen la cualidad de intervenir como productores o creadores del acto. la exigencia acorde con la naturaleza del acto es que debe poseer capacidad de derecho. Los sucesores universales de las partes (aquellos herederos que tiene vocación al todo de la sucesión por causa de muerte) son considerados también partes y ocupan el lugar de aquellos. Los sucesores particulares asumen distinto carácter según el bien o cuota que reciban o no de la masa hereditaria. distinción esta que. porque ello significa confundirlos con los efectos. que los harán por su cuenta y a su nombre. C) Elementos Accidentales: Son aquellos que son introducidos expresamente. Objeto. En cuanto a la capacidad de hecho no es indispensable que la posea. Aquellos son terceros beneficiarios y estos terceros interesados. aunque las partes no los mencionaran. lo son el carácter de partes o sea otorgantes del acto jurídico. sino terceros. y en segundo lugar que el sujeto puede ser unipersonal o plurimo. A) Elementos Esenciales: Son aquellos factores de cuya concurrencia resulta la misma existencia del acto.

los hechos que pueden realizarse. La palabra fin en esta acepción no significa todos los objetivos que las partes han tenido en mira.Derecho Civil 1 el hecho contemplado en el acto. ha dado lugar a distintas opiniones sobre su significado y verdadero alcance. (2) Determinacion: Aunque el precepto del art. 953. no puede tener un contenido o sustancia material. en el mismo sentido señala que aceptar el criterio sociológico "sería la consagración de practicas inmorales toleradas e inclusive favorecidas por la mayoría". una gran parte de los tratadistas identifican las buenas costumbres con la "moral media de un pueblo en un momento dado". establece: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio. con relación al objeto de los actos jurídicos. el origen. La cosa o el hecho solo son referencias o punto de proyección que dan sentido a una prerrogativa en que se traduce un derecho subjetivo que no es el contenido u objeto del mismo. “que nuestro codificador solo usó un lenguaje elíptico. no debe seguir a la masa cuando ella se extravía. afirma Abelenda. sostiene Abelenda. La palabra causa ha sido utilizada en el derecho en tres distintos sentidos: . cosas o hechos. y además señala la necesidad de que en la celebración del acto. art. Este precepto incurre en la impropiedad de denominar objeto del acto jurídico a "las cosas" y a los "hechos". y Esmein. como si no tuvieran objeto". que ésta es una condición que expresamente establece el Código para el objeto de los contratos en general. Iii) La Causa. ni puede confundirse. Las condiciones del objeto son las siguientes: (1) Posibilidad: Esta condición se da en el objeto cuando la relación jurídica se refiere a cosas o hechos que sean natural y jurídicamente posibles. En éste sentido las causas fuentes de las obligaciones son los contratos. Así la moral. nuestro Código Civil en el art. es la voluntad o voluntades jurígenas del celebrante o de los celebrantes referidas a una relación jurídica en la que la cosa o los hechos solo constituyen los puntos de proyección de las prerrogativas de las titulares de los derechos subjetivos que derivan de las mismas”. al celebrar el negocio jurídico. Entre nosotros LLambías sostiene un criterio semejante al de Eismein. constituye una norma que permite determinar cuáles son las condiciones que deben reunir las cosas y los hechos relacionadas con la operación jurídica sobre la cual versa la voluntad o voluntades de los celebrantes que constituyen el contenido del acto. 953. guardianes en una tradición ya probada. ilícitos. Ahora bien el precepto del art. que no este prohibido por el ordenamiento jurídico. no haciendo prevalecer concepciones personales aisladas. el objetivo próximo perseguido por las partes al contratar. Este criterio sociológico fue objeto de agudas críticas. 3756. libertad en los actos jurídicos que versen sobre relaciones jurídicas relacionadas con cosas. (5) Que No Sea Contrario A La Moral Y A Las Buenas Costumbres: Con respecto a la mención del art. es el más acertado. basandose para ello. que "con todo aquello que está de acuerdo con las ideas morales predominantes en la conciencia social". es el que alberga el art. Estas condiciones establece el Código con relación al objeto de los contratos. sino apoyándose en los elementos sanos de la población. contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia. 953 no señala expresamente. la ley etc. y del legado. se dice. Para el. pero entendemos. no es una cuestión que pueda resolverse "por criterios mayoritarios o de masa". Así serán naturalmente posibles las cosas que existen o pueden existir. o hechos que no sean imposibles. o como dice Salvat. Ahora bien. física o jurídicamente posibles. es decir. la geratríz de la obligación. según resulta del art. 499 del Código Civil. sino. criterio este que creemos. 1170 y 1171. Abelenda sostiene que el objeto del acto jurídico tiene que ser determinado. litigio. cuando no existe una prohibición legal de que el hecho o la cosa físicamente posible sea materia de negociación. Así. por lo cual el juez. dice Borda. 953 referente a las buenas costumbres que se considera por la doctrina jurídica argentina como una de las más importantes del precepto. o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico. los actos ilícitos. Significa la finalidad inmediata. el contenido del acto. (3) Idoneidad: Ello en cuanto a propiedad. sino los mas 177 . por el contrario. ya que lo que constituye el objeto inmediato. la medida de la moralidad de un acto esta dada por la moral cristiana. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición. son nulos. (4) Licitos: Que sea congruentes con el ordenamiento jurídico. esto es. aunque ella se refieran a una operación jurídica que se traduzca en derechos y deberes que tengan como referencia o punto de apoyo. este sentido. Es la causa eficiente de Aristóteles. dirigirla.Causa Fin: Aquí la palabra causa está tomada en una aceptación teolológica. Ripert señala que "el criterio sociológico es impreciso y no conduce a ningún resultado positivo". aun menos con el contenido del acto que esta constituido por las voluntades. los particulares respeten los principios de moral que enuncia y que constituyen los pilares en que se asiente nuestro orden jurídico. porque siendo el instituto examinado "una manifestación de voluntad jurígena". que "representa el instrumento normativo que permite la penetración directa de la moral en el derecho por vía de sentencia". o que perjudiquen los derechos de un tercero. arts. 944. añade.Causa Fuente: Es la causa antecedente. .

ni se limita a la estructura del contrato. atribuyendo a esta última el proposito que se tuvo en mira para realizar el acto. no es inmutable para cada clase de contrato sino que cambia según las personas de los contratantes. 913. sino que es algo concreto y personal. por sobre la materialidad del mismo. La Causa En Nuestro Codigo. está intimamente ligada a la estructura de cada contrato.  Falsa Causa: La cuestión que plantea una causa verdadera que resulta de otra existente real y lícita se vincula con el tema de la simulación. la causa fin será lo que mas inmediatamente persiguen las partes al consentir obligarse. ya no está ligada a la estructura del contrato. López Olacieregui. Entonces habrá que verificar los motivos del acto y si estos resultan ilícitos. siempre dentro de la orientación neocausalisPor último el análisis de la noción de causa y la afirmación de la tendencia causalista de nuestro Código. distinguen el objeto de la causa. Es. lo ilustra con un ejemplo: Cayo ha vendido cien toneladas de trigo a Ticio. Es decir la finalidad del acto. de tal forma. los que se refieren al momento de concluir el acuerdo. Por tal razón está es la causa real. En la simulación relativa se oculta el acto verdadero. sino que avanza mucho mas allá y comprende todo lo que los que las partes han tenido en miras al realizar el negocio jurídico. la causa motivo es la circunstancia de estar el trigo destinado a ser vendido en Oriente. en la obligación del comprador de pagar el precio y para el comprador. Entre nosotros Busso. abstracta. la declaración de voluntad se debe manifestar por algún medio. por tanto objetiva. 500 del Código Civil). Presunción de la existencia de causa: Entendida la causa como el motivo determinante no puede concebirse un contrato que carezca de ella. Para que se comprenda mejor estos tres significados. Muñoz y Fontanarrosa. el comprador. puede obedecer el acto a una motivación o propósito inmoral o contrario a las buenas costumbres. ya que de lo contrario quedaría en el ámbito de la conciencia y no podría ser verificado. es siempre la misma para cada tipo de ellos y no varía aunque cambien las personas que intervengan en el acto. que el vendedor se comprometa a entregarle la cosa vendida. IV) La Forma Según el art. 501 del Código Civil). consiste. La causa así concebida. 973 del Código Civil. La causa así entendida. ningún hecho tendrá el carácter voluntario. en otros. El significado de la causa motivo no se detiene en el momento de la contratación. Sin embargo. En determinados actos jurídicos la ley exige una forma especial.Derecho Civil 1 inmediatos. si bien no se exige una forma determinada. así como su licitud mientras no se pruebe lo contrario (art. aun el celebrado por un demente responde a una finalidad. dejandose sin efecto el acto aparente (art. Es el elemento estructural exterior y sensible del acto jurídico que constituye el recipiente del contenido inmaterial. en cien mil pesos. en la obligación del vendedor de entregarle el trigo vendido. no obstante se presume su existencia. diciendo: "La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley. El medio por el cual la persona manifiesta su voluntad se denomina forma. que es la voluntad o voluntades orientadas a producir consecuencia de derecho. Borda. porque ello permite. Videla Escalada. y el vendedor que el comprador se obligue a pagarle el precio. sin un hecho exterior por el cual este se manifieste. se orientan en la afirmación de la causa como fin o finalidad del negocio jurídico. para ser revendidas en Oriente. impersonal e inmutable . se desprende la mayor utilidad de la existencia de la causa. define a la forma en el art.Causa Motivo: Llamadas también ocacional o impulsiva. ya que sin ella el negocio sería irreconocible. entre otros. y por lo tanto indispensable. intrínseca. los que forman parte de la estructura del mismo y son por lo tanto conocidos de antemano por los contrayentes. sino que es externa al mismo no es un concepto abstracto. y será la que definitiva subsista. trascendiendo unicamente el acto simulado o aparente. 502).  178 . la causa fin. por los propugnadores de tal criterio surge de los arts. 500 a 502 del Cód. o sea a sus fines mediatos. se podrá anular el mismo. Por ejemplo: Hemos comprado una casa para instalar en ella un hotel o un depósito de mercaderías o un local para juegos prohibidos. Cazeux-Trigo Represas. La diferencia radica en que en los actos formales rige el principio de libertad de forma. En este sentido se va mucho mas lejos en cuanto a los propósitos perseguidos por las partes al consentir obligarse. puede ocurrir que la causa no esté mencionada en el contrato. En una compra-venta por ejemplo. Civ. no es objetiva sino subjetiva.  Causa Ilícita: Este aspecto de la causa permite en el negocio jurídico una penetración de la investigación de la moralidad del acto. algunos entienden que se encuentra integrando el objeto. que aún cuando el objeto lícito. Si bien existen buen número de tratadista que se oponen al concepto de causa como finalidad. Velez Sarfield con evidente impropiedad. otros comenzando por Lafaille. alcanzar sus motivaciones y si no estan conformes a la ley provocara su invalidez (art. La causa fuente es el contrato de compraventa.

sino más bien de prescripciones o exigencias legales sobre ciertos requisitos que a manera de solemnidades deben observarse al constituirse el acto jurídico. se habla de las condiciones de venta de un inmueble). es también evidente que el codificador argentino exige la forma entendida como exteriorización de la voluntad. dispone: "La obligación es condicional cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar. 974. la condición es la cláusula por el cual se subordina la adquisición o extinción de un derecho a la realización de un hecho futuro e incierto. no importa una verdadera condición. si se vende una casa con pacto de mejor comprador. en la nota del art. Los caracteres de la condición son: (1) Hecho incierto: Debe tratarse de un hecho que pueda ocurrir o no. para reputarlo perfeccionada. como por ejemplo el art. El art. Modalidades. transcribiendo a Zacharie. 1145. es decir. Abelenda define a la forma.C. Por ejemplo: "te pagaré un viaje a Europa si finalizas tus estudios universitarios". Tal criterio resulta del cotejo de la definición del acto jurídico contenida en el art. teniendo en cuenta lo dicho y los preceptos de los artículos 913. la exigibilidad o la perdida de un derecho o deber. que el acto sea hecho por escribano público. La palabra "condición" tiene distintas acepciones: designa la cláusulas que forman el contenido del acto (así. sin un hecho exterior por lo cual la voluntad se manifieste". perdiendo así el comprador el derecho adquirido. con otros referidos a los contratos. que exige una exteriorización adecuada del cumplimiento contractual de acuerdo a cualquiera de las circunstancia que enumera." Clasificación De Las Condiciones. no se configurará un hecho voluntario como debe ser el acto o negocio jurídico. o por un oficial público o con el concurso del juez del lugar". o la resolución de un derecho ya adquirido”. no es una condición.Derecho Civil 1 respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. o futuro. 913 ya citado. señala los requisitos legales de un determinado acto jurídico (así. la primera venta queda extinguida. ya que este es un acontecimiento futuro pero cierto. si aparece una persona que pague un precio superior. pero no condicional. 913 del Código: "Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. En el segundo. por ejemplo. En sentido técnico-jurídico. 944 con el precepto del art. pero que indudablemente ha de llegar. o imponiéndose un deber excepcional y accesorio. Elementos Accidentales Del Acto Juridico. se dice que el precio es condición esencial del contrato de compraventa). según la definición legal. dice: "Un acontecimiento pasado aunque incierto para las partes. Ellos son: la condición. No tomó. 528 del C. se la utiliza para referirse a la situación jurídica de una persona. el plazo y el cargo o modo. como debe ser el acto jurídico. Es necesario aclarar que cuando se trata de actos jurídicos bilaterales como los contratos por ejemplo. y solo difiere la exigibilidad de ella. la presencia de testigos. 951. Por ejemplo. 973 confunde el concepto de forma con los eventuales requisitos de solemnidades que la ley exige para ciertos actos. El codificador. Concepto. Si se cumple la condición (es decir. la obligación debe considerarse pura y sin condición. que sea contingente. Pero si esto es así. La condición es suspensiva cuando de la producción del acontecimiento depende la adquisición de un derecho. 528. la adquisición. la obligación es solo a término. Al respecto dispone el art. Llambías siguiendo a De Gásperi señala que el precepto del art. tales son: la escritura del acto. por ejemplo. al día de la fecha de los respectivos instrumentos). y de la relación del artículo 951 (que subordina la existencia de los actos entre vivos cuya validez depende de la forma instrumental u otra exclusivamente decretada. Se puede efectuar la siguiente clasificación de las condiciones: A) Suspensivas Y Resolutorias. 179 . la forma no debe confundirse con la manifestación de la voluntad negocial de cada una de las partes. sino de las voluntades orientadas a producir efectos jurídicos se manifiesten. a una de las partes adquirente de un derecho." (2) Hecho futuro: Solamente los hechos futuros pueden constituir una condición. La condición es resolutoria cuando la producción del acontecimiento depende la extinción de un derecho ya adquirido. 529: "La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente. I) La condición. En el primer caso. al preceptuar en el art. la adquisición de un derecho. Los elementos accidentales del acto jurídico son las determinaciones accesorias de los celebrantes consistentes en introducir al acto jurídico ciertas modalidades que modifican los efectos normales del tipo legal. para reputar voluntario un hecho. ni suspende la obligación. Esta característica distingue la condición del plazo. la expresión en el sentido que corresponde de exteriorización de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto. 1186 y concordantes “como la expresión de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto por el modo que prescribe la ley que eligen o imponen las partes”. ya sea subordinando a un acontecimiento futuro. si termina los estudios) adquiere el derecho.

y las puramente potestativas no lo son. 542. C) Causales. No se debe confundir las condiciones jurídicamente imposibles con las ilícitas. 531 establece en forma enunciativa las condiciones prohibidas al decir: "Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes: 1) Habitar siempre un lugar determinado. conforme al art. un accidente de tránsito o cualquier otra circunstancia que demora el viaje y le impide llegar en hora. 530 dispone: "La condición de una cosa imposible. que dispone: "La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor. Las condiciones casuales y mixtas son válidas. o con aprobación de un tercero. Además el plazo afecta temporalmente la exigibilidad de la obligación. Son mixtas cuando la producción del hecho depende en parte de la voluntad del obligado y en parte de los factores ajenos de éste. pero no tiene efectos sobre su existencia. El art. Llambías incluye además a los hechos contrarios a la moral. En este supuesto la obligación es nula. "plazo" y "término" son conceptos sinónimos. 3) casarse con determinada persona. por ejemplo te daré un millón de pesos si escalas una montaña. por ejemplo: te prestaré mi automóvil si mañana llueve. 532 se refiere exclusivamente a las buenas costumbres. atravesar el océano a nado). y de factores ajenos en cuanto puede existir un inconveniente en el transporte. es contingente. es decir.Derecho Civil 1 B) Positivas Y Negativas Son positivas cuando el acontecimiento futuro e incierto consiste en una acción. 2) mudar o no mudar de religión. es de ningún efecto. la obligación es válida" D) Condiciones Prohibidas Y Permitidas. Potestativas Y Mixtas. mientras que para otros "término" designa el día en el cual se inician o concluyen los efectos de un acto jurídico. contrarias a las buenas costumbres e ilícitas. Las primeras son las que no pueden ser realizadas por ninguna persona (por ejemplo. es otro de los elementos accidentales del acto jurídico. 532. La condición difiere del plazo en cuanto este es un acontecimiento futuro pero cierto. Son condiciones permitidas aquellas sobre las cuales no pesa una prohibición legal. es decir. Sostiene que es legitimo subordinar el cobro de una renta mensual a la vida honesta del beneficiario. Considera que el "único supuesto en que la comisión de un hecho inmoral puede configurar una condición legitima. el evento condicional puede suceder o no. que preceptúa: "La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación”. o no casarse. Condiciones Imposibles: Son aquellos en los cuales el acontecimiento futuro e incierto es física o jurídicamente imposible. o prohibidas por las leyes. Si la condición imposible es negativa. y consiste en la cláusula que las partes establecen en un acto jurídico por la cual uno o más de los derechos nacidos de él quedan suspendidos en su exigibilidad durante un lapso o extinguida su existencia al cabo de un tiempo. El plazo también denominado término. Condiciones Ilícitas: Son ilícitas las condiciones prohibidas por las leyes. La parte beneficiada puede exigir el cumplimiento. Al respecto dispone el art. 4) Vivir célibe perpetua o temporalmente. contraria a las buenas costumbres. Las condiciones prohibidas pueden ser imposibles. Condiciones Contrarias A Las Buenas Costumbres: Son aquellas en las cuales el hecho a realizarse es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Las segundas son aquellas en las cuales la imposibilidad proviene de la ley (como prendar un inmueble). por ejemplo te prestare mi libro de texto si no lo encuentras en la editorial". afecta la eficacia de la obligación. la obligación es válida conforme al art. no es obligatoria. por ejemplo: te daré cien mil pesos si llegas antes de la nueve de la mañana. Son potestativas cuando la producción del acontecimiento depende de la voluntad de una u otra de las partes. o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero. por ejemplo: te prestare mi casa de campo si no encuentro comprador antes del verano. La condición se diferencia del cargo. la condición. que el plazo siempre vence. al contrario. II) El Plazo Concepto. ya que en el primer caso existe un obstáculo legal. las contrarias a las buenas costumbres y las ilícitas. En la condición. en cuanto este es una obligación excepcional que se impone al adquirente de un derecho. en cambio. la condición en cambio. o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o divorciarse vincularmente" Diferencias Entre La Condición Y Otras Figuras Jurídicas. y en el segundo media una prohibición de la ley. depende de la voluntad de las parte en cuanto esta puede tener intención de llegar antes de las nueve. Son causales aquellas en los cuales la realización del hecho no depende de la voluntad de las partes. y plazo el lapso comprendido 180 . o en cierto lugar o en cierto tiempo. Para algunos autores. y son prohibidas las imposibles. deja sin efecto la obligación". pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada. Si bien el art. La condición es negativa cuando el acontecimiento consiste en una omisión. se refiere a la condición resolutoria". de tal forma que la comisión de un hecho inmoral determine la pérdida del derecho.

(d) Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa ajena que creía del deudor y la restituye al dueño que la reclamare. no justifica la caducidad del plazo. Borda sostiene que este argumento es muy débil para apoyar un punto de vista tan evidentemente erróneo. Caducidad Del Plazo. 567 dispone: "El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. el acreedor puede exigir inmediatamente su crédito. por ejemplo: la que se impone al legatario de hacer decir misas por el alma del causante. en el plazo la incertidumbre depende de un acontecimiento que necesariamente se producirá. Legal Y Judicial. 209. o de otra fecha cierta" El plazo es cierto cuando las partes establecen un día determinado con precisión o un lapso a partir de la fecha de otorgamiento de un acto. El plazo es voluntario o convencional cuando está fijado de común acuerdo por las partes.). Machado). y el plazo es tácito cuando resulta de la naturaleza de la obligación. 566. etc. o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación. Civil). cuando la sentencia de desalojo fija el plazo de diez días para desocupar el inmueble. reconociendo al acreedor el derecho a ejecutar su crédito. la incertidumbre se relaciona con el acontecimiento que puede ocurrir o no. 754. Cód. y es judicial cuando lo establece el magistrado en un juicio determinado. y si el deudor no lo hiciere. El plazo es incierto. el codificador se ha limitado a recordar la opinión de un autor. podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor. es legal cuando surge de una disposición de la ley. no obstante que el término no este vencido. pero sin que se pueda determinar con anticipación el momento en que ello ocurrirá. dice que "indicación de la muerte de una persona constituye un término incierto" C) Expreso Y Tacito. 558. Civ. ser cierto e incierto. Código Civil). Las hipótesis más importantes son: (a) si el deudor ha caído en insolvencia.5. posterior al acto y anterior al vencimiento del término. Cód. 3215. por ejemplo: la construcción de un edificio. en este caso. El plazo es determinado cuando esta fijado o existe un elemento que permite hacerlo. Clasificaciones Del Plazo A) Suspensivo Y Resolutorio. esto no hace a la esencia del modo. Civil). los problemas gremiales. La disminución notable de la solvencia del deudor. Distintas Causales. sin necesidad de esperar el vencimiento del plazo (art. Civil). inc. por ejemplo. conforme al art. la entrega de materiales. El plazo es resolutorio. B) Cierto E Incierto. la ley suele disponer la caducidad del plazo establecido en los actos jurídicos. mes o día. En apoyo de esta teoría se cita la opinión de Mackeldey. (e) el acreedor anticresis que abusare de sus facultades en detrimento del inmueble. recordada por Vélez en la nota al art. extintivo o final cuando da por terminada la existencia del derecho a partir del acontecimiento futuro pero cierto. el preaviso de despido. Tanto el plazo suspensivo como el resolutorio pueden ser. No solo que las notas de Velez no son obligatorias para el interprete. cuando las partes convienen que el pago se efectuará "como de costumbre" o de "dentro de un plazo razonable. aunque haya plazo pendiente para el pago (art. para terminar el día en que ese hecho necesario se realice". 3161. aun antes de ser pagado de su crédito (art.Derecho Civil 1 entre el otorgamiento del acto y el término de él. 572. si bien lo normal y corriente es que los cargos solo se impongan en los actos que importan una liberalidad. y de plazos resolutorios los fijados en los contratos de locación. Vélez. puede ser condenado a restituirlo. que bien podría imponerse en un contrato oneroso (Busso. E) Determinado E Indeterminado. El modo o cargo es una obligación accesoria que se impone al que recibe una liberalidad. a su vez. D) Voluntario. El plazo es suspensivo o inicial cuando difiere la exigibilidad del derecho hasta el acaecimiento del hecho futuro y cierto. pero sí el embargo preventivo (art. 3258. Es cierto cuando fuese fijado para terminar en designado año. III) El cargo. el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio a los treinta días de la firma del boleto. ni sujeto a la existencia de un hecho forzoso que permita establecerlo. Por diversos motivos. El plazo es indeterminado cuando no esta fijado por las partes. Cód. en la nota al art. por ejemplo. El plazo es expreso o explicito cuando las partes lo establecen verbalmente o por escrito en forma inequívoca. refiriendose a los legados. Tal es. Proc. sino que. la que 181 . dispone: "La obligación es a plazo cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio". Mientras que en la condición. El art.). (c) caduca también el plazo cuando el deudor hipotecario deteriora el inmueble o enajena los muebles accesorios de él (art. Salvat. cuya fecha de terminación está sujeta a diversas contingencias: el estado del tiempo. Cód. podrá pedir el cumplimiento de la obligación principal. (b) cuando los bienes hipotecados o dados en prenda fueren judicialmente subastados para satisfacer otro crédito análogo que pesare sobre la misma cosa (art. En nuestra doctrina se ha sostenido que. por ejemplo. 3771. "cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro y necesario. El Código en su art. Cód. Son ejemplos de plazo suspensivo los plazos fijos bancarios. 568. El carácter distintivo del plazo cierto es la precisión anticipada del momento en que se producirá el vencimiento por ejemplo.

in fine. el art. ilícitos e inmorales. consistente en que no se adquirirá el derecho (si la modalidad es suspensiva) o se perderá el derecho (si es resolutorio). con la consiguiente sanción legal. el incumplimiento del cargo. no.). 560. En cuanto a los efectos normales del cargo. 182 . Ahora bien. ha sido. Así por ejemplo. salvo las hipótesis excepcionales previstas en la ley. poco feliz. es posible que de la cláusula en que se establece el beneficio. no beneficiar a la otra. 559 se establece una disposición propia de la condición resolutoria y no del cargo. 1184. 565 dispone: "Si el hecho no fuere absolutamente imposible. pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente. El cargo condicional suspensivo es aquel que ha sido instituido con el carácter de una condición suspensiva. Este artículo implica la aplicación de las reglas del caso fortuito y la fuerza mayor y una variante de la solución dada en el artículo anterior. un legado puede hacerse con la condición de que el beneficiario haga una donación a una institución filantrópica. Según ésta. ilícito o inmoral. ni la invalidez del acto. Clases De Cargo El cargo puede ser simple. Cargos Prohibidos Son prohibidos los cargos imposibles. inc. no son un cargo. 561. no resulte claro si la obligación impuesta al beneficiario es cargo o condición. sin duda. transcripta también en la citada nota. que deberá ser considerada como exenta de modalidad. Se entremezclan y confunden conceptos tan fáciles diferenciables como el cargo y la condición. cada una de las personas procura. 10). El cargo condicional resolutorio es aquel que consiste en la inclusión de una condición potestativa. Critica Del Codigo La redacción de los artículos 558 y siguientes del Código Civil. 558 a 650). Cargo Ilicito: Hay discrepancia entre los autores con relación al momento en que se debe apreciar la ilicitud que vicia el acto. A veces.C. no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto". Casos En Que El Incumplimiento Del Cargo Provoca La Perdida Del Derecho. sino simplemente la contraprestación. sufre algunas excepciones expresamente establecidas en la ley. Galli sostiene que la ilicitud del cargo debe ser anterior o contemporanea a la fecha de celebración del acto y que la ilicitud sobreviniente no afecta al derecho. 558. su incumplimiento no impide la adquisición del derecho. puesto que su incumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio. en el señalado por el juez (art. en caso de duda. la adquisición subsistirá. ni la exigibilidad del derecho (art. 564 del Código Civil dispone: "Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible. Civil). Cód. La ley se inclina. Código Civil). El cargo simple no tiene efectos suspensivos ni resolutorios. Cazeaux-Trigo Represas consideran que si el cargo es simple. En lo que se refiere a la forma para instituir el cargo. cuando la adquisición del derecho queda sujeta al cumplimiento de aquél. ni la pérdida de los derechos adquiridos. Si el cargo es condicional. se alude a los efectos de los cargos que no fueran impuestos como condición suspensiva o resolutoria (arts. por la solución menos severa. Y en los contratos onerosos no se da este supuesto. el modo supone un "acto por el cual una persona quiere beneficiar a otra". El art. en cambio se debe reputar frustrado su cumplimiento. con acierto. sino por el contrario. es decir. en el art. consisten en otorgar al beneficiario de él la correspondiente acción para exigir el cumplimiento en el plazo previsto: y si no lo hubiere. porque si es condición no es cargo y viceversa. C. condicional suspensivo y condicional resolutorio. El cargo es siempre una obligación accesoria. se juzgará que importa un simple cargo (art. y los bienes quedarán adquirido sin cargo alguno". Incumplimiento Del Cargo: Efectos. Cód. El incumplimiento del cargo no trae aparejada la pérdida de los derechos adquiridos.Derecho Civil 1 resulta contradictoria con su propia definición de modo. lo cual es evidentemente inútil. La diferencia es muy importante por los efectos a una y otra modalidad: (I) El incumplimiento de la condición trae aparejada la extinción del beneficio. Las obligaciones impuestas en tal caso a la otra parte. Civil). cuidar de su propio interés y sacar del acto la mayor ventaja posible. aquella debe reunir los mismos requisitos que el acto jurídico u obligación principal a la cual accede (art. a cuyo cumplimiento se subordina la irrevocabilidad del derecho (Salvat-Galli). Cargo Imposible: La imposibilidad invalida el acto cuando es anterior o contemporanea a su otorgamiento. cosa que no podrían hacer si fuera condición. Así por ejemplo.Hay que distinguir el régimen de la ilicitud y el de la imposibilidad. no afecta la eficacia. la ilicitud sobreviniente no invalida la relación jurídica principal. relativa a los cargos. (II) Los interesados pueden exigir judicialmente el cumplimiento del cargo. La regla de que el incumplimiento del cargo no afecta el derecho en sí. pero el beneficiario de la liberalidad puede ser compulsado judicialmente a cumplirlo (art. Si es sobreviniente. 558. un mismo acto puede tener el carácter de condición o de cargo.

el beneficiario carece de toda responsabilidad personal por el exceso. los legados tienen por causa final el beneficio del legatario y el cargo es solo una obligación accesoria. además a substraerse de la ejecución de los cargos. Cód. volviendo los bienes al autor de la liberalidad o a sus sucesores universales (art. Civil). cuando aquel ha sido causa final de la liberalidad (art. Cód. El beneficiario con cargo. Civ. por regla general. el derecho queda revocado. 562. salvo que la ejecución se haya hecho imposible sin culpa del donatario y antes de encontrarse en mora (art. 3841. el juez debe fijarlo (art. si esta perece por caso fortuito queda libre de toda obligación (arts. Esta hipótesis es excepcional. 183 . el donante puede pedir la revocación por inejecución de los cargos (art. 1851).). sin culpa del legatario. Es decir. Limites De La Responsabilidad Del Beneficiario. 1854 y 3842. porque. sus obligaciones se limitan al monto de los bienes recibidos. (b) El incumplimiento del cargo autoriza también la revocación del legado. 561. Cód. que la revocación únicamente procederá en el caso de que el juez tenga el convencimiento de que el legado solo se otorgó en vista del cumplimiento del cargo. Código Civil). En este caso. pero puede ocurrir que la cosa recibida en herencia. Y en cualquier caso. 3842 y 1853. La ley autoriza además a substraerse al monto de los bienes recibidos. Civil). y este falleciese sin haberlos cumplido.Derecho Civil 1 (a) En caso de donación. (c) Si se tratase de cargos que importan obligaciones inherentes a la persona del beneficiario. puede ser obligado al cumplimiento de él. abandonando la cosa donada o legada y. no da lugar a la revocación (arts. la inejecución del cargo que se ha hecho imposible antes de la constitución en mora. legado o donación. 1852). no baste para cumplir con el cargo. Termino Para Cumplir El Cargo Si el término para cumplir el cargo no estuviere expresado en el acto. Código Civil).

con relación a los terceros: el CC no sienta una regla en materia d efectos subjetivos d los actos jurídicos. Ese despliegue de fuerza expansiva de la eficacia que la ley atribuye al factum negocial descrito en el art. -Causa: radica exclusivamente en la voluntad. norma q aparece ratificada en el art 1199 q dispone q los contratos no pueden oponerse a 3ros ni invocarse x ellos. 944). Nos referimos al ppio del art.  La regla general es q los efectos del negocio jurídico no pueden extenderse a esos terceros. es lo que constituye lo que denominados efectos propios del acto jurídico. en normas meramente supletorias de la voluntad de los contratantes. 1195 conforme al cual los contratos no pueden perjudicar a terceros. pues no tienen derechos subjetivos o intereses legítimos afectados x el acto jurídico.C. sujetos q no han intervenido en la celebración del negocio jurídico. Terceros no interesados son aquellos totalmente ajenos al negocio y a sus efectos. atribuye efectos o consecuencias jurídicas. Por ejemplo en el sector autoritario del derecho las normas atribuyen imperativamente a los diferentes actos (matrimonios. Son terceros interesados aquellos q pueden ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado x la relación jurídica (Ej. adopción. Efectos Objetivos Son las relaciones jurídicas creadas x el negocio jurídico. de que los efectos propios de los actos jurídicos se presentan en múltiples y diferentes grados. que los particulares pueden alternar en sus estipulaciones de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad acogido por nuestro C. interesados o no (art 1195 y 1199). los q ejercen derecho d retención sobre las cosas objeto del negocio y la masa pasiva del concurso). sus efectos propios. Efectos Subjetivos Atañe a la determinación d quiénes son los sujetos q se benefician o soportan los efectos del objetivo del negocio jurídico. titulares d derechos reales sobre las cosas q son objeto d relación jurídica. pero ella aparece en materia d contratos y como tal se la considera aplicable a todos los negocios jurídicos. particulares o especiales en forma rígida.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Efectos de los actos jurídicos Los distintos efectos Los efectos de los negocios jurídicos instituidos como medios idóneos para que los particulares manifiesten e impongan su voluntad jurígena y con ella un orden de relaciones de derechos que se consideran queridas. "nacen a la vida de relación jurídica para vivir y desplegar itida la fuerza expansiva de la eficacia que les da la ley". ya que sólo deberán ajustarse a las previsiones respecto de la figura general que antes hemos enunciado. 953. esto es. y si a todo ello se agrega que en el campo de los negocios jurídicos contractuales los particulares pueden celebrar contratos que no se ajusten a los tipos legales especiales y que puede ser de lo más diversos.: sucesores particulares. Civil realizado con respecto al orden normativo civil y a la regla moral del art. o de modo supletorio. etc. Distinción entre efectos objetivos y subjetivos La consideración de los efectos de los actos jurídicos.). 1197. que si bien se consideran de queridos por los celebrantes. conservación. cada uno de los tipos legales de actos jurídicos tienen establecidos. ya sea imperativa y rígidamente. Existen excepciones a esta regla: el art 504 dispone q si en la obligación se hubiera estipulado alguna ventaja a favor de un tercero. corresponde partir d una distinción básica entre interesados y no interesados. puede hacerse en un doble ámbito: el de los efectos objetivos (efectos producidos x el acto) y de su alcance subjetivo (personas a las q alcanzan esos efectos). en la ley o en ambas. institución de herederos por testamento. las consecuencias o efectos propios de los actos jurídicos puede ser de los más diversos. este podrá exigir el 184 . que si bien siempre serán las que se consideran queridas por los celebrantes. efectos jurídicos propios. Del mismo modo. reconocimiento de hijos extramatrimoniales. difieren unos de otros. Dada la multiplicidad de tipos o categorías de actos jurídicos previstos y regulados en nuestro derecho positivo y la circunstancia de que a "cada tipo legal" la ley. Los terceros interesados son los acreedores d las partes del negocio y los titulares de derechos reales sobre las cosas objeto del negocio. para producir las consecuencias jurídicas que se consideran queridas por los celebrantes. en el art. acreedores privilegiados o quirografarios. -Reglas Generales q Dominan esta Materia: a) Principio General: 1.  terceros interesados y no interesados: en materia d terceros. se manifiesta con nueva claridad. o su modificación. en el sector no autoritario. transmisión o extinción (art. especialmente en el campo contractual. 944 del Cód.

se extienden al sucesor universal. incluidos los derechos eventuales (art 3417).Derecho Civil 1 cumplimiento d la obligación. según el cual “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto. Son inatacables las enajenaciones hechas x el heredero aparente (art 3430). El mismo art 1195 determina q los efectos d los contratos se extienden activa y pasivamente a herederos y sucesores universales. X ellos los acreedores d las partes son propiamente terceros con relación al negocio jurídico. puesto q el sucesor universal es a la vez sucesor particular en cada una d las cosas q forman parte d la herencia (3264) Derechos intransmisibles: se excepcionan d las reglas antecedentes ciertos derechos intransmisibles:  los declarados tales x disposición d la ley. como el pacto d preferencia establecido a favor del vendedor d una cosa.con relación a los sucesores d las partes: es distinta la situación d los sucesores universales y particulares d las partes del negocio jurídico. el usufructo (2825). y recíprocamente. Las disposiciones tomadas x el propietario d una cosa relativamente a los derechos d la propiedad.  Los derechos d la personalidad. la mayoría q rige un ppio fundamental. la situación q en ella tenía. 1195 y 3266 surgen las siguientes consecuencias:  el heredero continúa la persona del difunto y es propietario.  La sucesión es x actos entre vivos cuando un sujeto titular d una relación o situación jurídica transmite a otro. pueden igualmente ser invocados contra el sucesor. mueble o inmueble (art 1396). 2.  Los declarados tales x una disposición del mismo negocio jurídico. el mandato (art 1963). son obligatorios para el sucesor. las servidumbres personales (3004). Sin embargo. si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes d ser revocada.  De donde. sucesores particulares o a título singular. el uso y la habitación (2969).  La sucesión es a título particular o singular cuando al sucesor se le transmite la situación q el transmitiente tenía en una relación o situación determinada. a través d otro negocio jurídico. sino una repercusión del hecho. 185 . Sin embargo la disminución o acrecentamiento del patrimonio del deudor no es propiamente un efecto del negocio jurídico respecto de los acreedores.  La sucesión es a título universal cuando el sucesor tiene vocación al todo o a una parte alícuota del patrimonio d otra persona (art 3263). Un derecho revocable desde que se constituyó permanece revocable en poder del sucesor. Pero aún cuando los negocios celebrados x un deudor no los afectan. pues las partes pueden estipular q los efectos d los negocios se extingan x la muerte d cualquiera d ellos. han d respetar los derechos y obligaciones causados x el negocio jurídico. -Principio Nemo Plus Iuris Al examinar la situación d los distintos tipos d sucesores. acreedor o deudor d todo lo q el difunto era propietario. Los subadquirientes d buena fe y a título oneroso d las cosas oi bienes objeto d negocios viciados o fraude o simulación. No existe sucesión universal x actos entre vivos. en cuanto afectan el patrimonio d las partes del negocio jurídico q constituye la prenda común d los acreedores. su situación aparece reglada en los arts 3266 a 3268. -Efectos del Negocio respecto d los Sucesores Universales: De los arts 3417. el acto jurídico x el cual una persona transmite a otra el derecho d servirse d una cosa después d haber transmitido este derecho a un tercero es d ningún valor.  Repercusiones respecto d los terceros interesados: algunas doctrinas sostienen q los negocios jurídicos producen efectos respecto d los terceros interesados. un derecho mejor o más extenso que el q gozaba. la renta vitalicia (2083). Y en cuanto a los sucesores singulares. la regla del artículo 3270 no es absoluta. el dolo y las irregularidades de que adolezca el título del que transmite un derecho. Extensión d cada uno d los ppios q emanan d los arts mencionados -Distintos tipos d sucesores:  Existe sucesión x causa d muerte cuando x la muerte d una persona otra viene a sucederlo en sus relaciones y situaciones jurídicas. salvo las excepciones q allí mismo se determinen. No se aplica al poseedor d cosas muebles (art 3271). La violencia el error. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso q el q tenía aquél d quien lo adquiere” (art 3270) >Aplicaciones: el CC contiene varias disposiciones aplicables al ppio nemo plus iuris. no se ven alcanzados x las acciones revocatorias o d nulidad.  En nuestro sistema jurídico el único supuesto d sucesión universal es el heredero. Los demás sucesores mortis causa y todos los sucesores x actos entre vivos. entre los arts 3275 y 3278. los efectos activos y pasivos d los negocios jurídicos en q era parte el causante (1195)  Y pasan al sucesor universal las obligaciones q recaen sobre cada una d las cosas q se le transmiten (3266). arte o cualidades personales llamadas obligaciones intuitu personae (art 626). y en general las obligaciones destinadas a ser cumplidas x una persona q ha sido elegida x su industria.

Este ppio es necesario para defender al contratante q interpreta d buena fe una declaración d la voluntad atribuyéndole su sentido propio. -Efectos del negocio respecto d los sucesores particulares. es el comportamiento leal y honesto de quienes intervienen en la celebración. sino q responde sólo con la cosa transmitida (art 3266). La regla en la materia es q “todo objeto incorporal. pero el art. Interpretación de los actos jurídicos Noción: Interpretar un acto jurídico es establecer el verdadero sentido y alcance. será necesario aceptar q es una cuestión d hecho. aquellas q soporta el titular d la propiedad d una cosa x razón exclusiva d esta propiedad.)” El CC no contiene una norma general aplicable a los actos jurídicos. Esta declaración d la voluntad comprende además d la expresión verbal o escrita el proceder. 1 parte. Legal este ppio tiene autoridad dentro del ámbito mercantil.  Sucesión en las situaciones jurídicas: obligaciones y cargas reales. 1198. esto constituye el punto d vista clásico defendido por los jurisconsultos franceses. servirán para la interpretación las bases siguientes: 1) habiendo ambigüedad en las palabras. Si se considera q la base es la declaración d la voluntad. todo derecho y toda acción sobre una cosa q se encuentra en el comercio pueden ser cedidos. sino lo q su declaración autoriza a creer q ha querido. El CC lo regula bajo la denominación de “cesión d créditos” (cesión d derechos) (art 1434). pues todo lo q deben hacer los litigantes ante el juez es probar cual ha sido su intención. puesto q el C. los actos o signos. a menos q la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita d la ley. De Comercio en su art. Nuestro CC contiene dos preceptos. sin q interese lo q los declarantes puedan haber pensado en su fuero intimo y no han exteriorizado (Danz).Derecho Civil 1  Los derechos nacidos d las relaciones d familia. Cuando lo q se transmite es la propiedad d una cosa u otro derecho real sobre ella. sea x actos entre vivos o mortis causa a título singular. Así en su primera parte dispone: “Los contratos deben celebrarse. interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender. es fundamental en la interpretación de los actos jurídicos.  sucesión en las relaciones jurídicas x actos entre vivos: es admisible q las partes d un negocio jurídico transmitan a terceros el lugar q ocupa en la relación jurídica. ya q la intención es inaccesible a los terceros por lo q no constituye una fuente segura d la voluntad. esto es. aún cuando se refieran al objeto transmitido. cuyos contenidos aparecen casi como contradictorios. Art 3267: el sucesor particular puede prevalerse d los contratos hechos con su autor. a menos q en virtud d la ley o d un contrato esos derechos deban ser considerados como un accesorio del objeto adquirido. no se fundan en obligaciones q pasen del autor al sucesor. 1198 se refiere específicamente a los contratos que son una especie de acto jurídico. como derechos d medianería o construcción d servidumbres. 218 establece: “siendo necesario interpretar las cláusulas de un contrato.  Sucesión es las situaciones jurídicas: derechos personales. las obligaciones del transmitente respecto a la misma cosa. En la doctrina nacional prevalece el criterio según el cual la regla gral es el art 3268. Estas son las denominadas obligaciones reales. Aplicación: si ambas partes ha atribuido a la declaración un significado distinto d aquel q comúnmente tiene y se ha probado q ambas han querido obligarse a una cosa distinta.. o d la voluntad común d las partes si se trata de actos bilaterales para asegurar el respeto q merece el querer individual. el juez debe ocuparse d investigar no lo q el declarante ha querido en su interior. Es una expresión confusa d la voluntad q ha intentado por medio del acto obtener un efecto determinado. El juez debe preguntarse q significado hubiera atribuido a la declaración d una persona honorable y correcta. Art 3268: el sucesor particular no puede pretender aquellos derechos d su autor q. ¿es una cuestión de hecho o dcho? Esto se vincula con el fundamento d los actos jurídicos. pasan al sucesor particular. obrando con cuidado y previsión”. Si se admite q esto se basan en la intención íntima d los contratantes. De esto se desprende q el juez no debe ceñirse estrictamente al significado técnico jurídico d las 186 . A nuestro juicio es una cuestión d dcho. pero este no está obligado con su persona o bienes. lo q importa es interpretar el recto sentido d ella. Pana nuestro sist. debe buscarse más bien la intención común d las partes q en el sentido liberal de los términos (. el juez debe interpretar el acto conforme a lo q fue la voluntad primitiva d las partes. en una indagación de la voluntad efectiva d la gente en el cato unilateral. Significa q el hombre cree y confía q una declaración d la voluntada surtirá sus efectos en un casos concretos sus efectos usuales. d allí se deriva q la norma del art 3267 se refiere solo a los negocios jurídicos en los cuales se hubieren adquirido derechos en beneficio directo d la cosa. los mismos efectos q origina y normalmente ha producido en casos iguales. y en algunos casos el silencio q permite inferir la voluntad d obligarse. También el adquiriente a título singular debe soportar el efecto d las cargas reales. o al título mismo del crédito” (art 1444).. Reglas legales Las ppales reglas interpretativas son: 1) La buena fe:. Este principio reconocido en el art.

Derecho Civil 1 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) palabras usadas. sin un hecho exterior por la cual la voluntad se manifieste Ahora bien. En estos la obligación q resulta de una cláusula es siempre la consecuencia d una contraprestación. no existe conflicto d intereses. En la interpretación se debe estar a favor de la validez del acto. y b) la forma. En sentido amplio se dice que toda manifestación de voluntad tiene necesariamente una forma. anterior y posterior al tiempo de celebrar el acto. inc. porq este es el ambiente donde las partes viven y conocen Significación de las palabras. “ningún hecho tendrá carácter voluntario. 4. se debe utilizar un criterio profano es decir. inc. ya que si bien puede existir una cláusula que lleve a la invalidez y otra a la validez. ni con la voluntad inequívocamente manifestada en ella. Debe prevalecer el sentido común y no interpretar las palabras en forma aislada o contraria al significado corriente y usual. Todas las cláusulas ambiguas deben ser interpretadas siempre a favor del deudor. Lo q debe presidir la decisión del juez es la equidad y la equivalencia d las obligaciones recíprocas. la presencia de testigos. Aunq legislados en el CCom. La forma es un elemento esencial del acto jurídico.). El juez debe tenerlo siempre por esnete en la manera q mejor permita el cumplimiento del fin. que lo hacen tangible o visible. tales son: las escritura del acto. lo mismo ocurre con la naturaleza del acto. Toda la preocupación del juez debe ser desentrañar la voluntad del testador. no obstante si al voluntada d las partes resulta clara debe hacérsela prevalecer. Cuando las mismas partes en su conducta posterior han revelad inequívocamente cual es el resultado y el alcance del contrato no podrán amparase en una cláusula de interpretación dudosa para desviarse en lo q ellas mismas han demostrado querer Los fines y naturaleza del acto. y siendo el derecho regulador de conductas de pluralidad de sujetos. se debe estar a favor de esta última. Es más lógico atribuirles el significado q tiene en el lugar donde la voluntad fue declarada. La forma de los actos jurídicos. 218 inc. de otro modo la voluntad quedaría in mente detenta. 2. se debe buscar el propósito que tuvieron las partes al realizar el acto. 218 inc. estos ppios tiene plena validez en el CC La conducta de las partes. En sentido estricto. 5to d la misma disposición. 7 del CCom. Es un elemento interpretativo de fundamental importancia. 218. CCom. pero en el caso d testamente tienen particularidades. sino en función del contexto (art. que es el conjunto de elementos sin los cuales el acto no existiría. Usos y costumbres. inc 3 del CCom). sólo resulta justo y posible en los contratos gratuitos pero no en lo onerosos.). Testamento: los anteriores ppios son aplicables a todos los actos jurídicos. Las partes al realizar un acto jurídico. que el acto sea hecho por escribano público o un oficial público. lo regla. no sería 187 . La Forma Como Elemento Del Acto Jurídico Y Como Medio De Prueba. 4 del CCom. respecto de la cual la interpretación debe tener un sentido congruente. se refiere: “el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en casos d igual naturaleza. es decir que ésta es la modalidad exterior de la manifestación. 913 del Código Civil se entiende por forma todo del acto la exteriorización de la voluntad que está en su trasfondo. Todos los actos jurídicos tienen “forma” como requisito esencial. nadie puede prevalerse d una palabra aislada de una acto jurídico para atribuirle efectos q evidentemente no coinciden con el tenor gral. 218. la forma son los requisitos exigidos por la ley para la eficacia de ciertos actos jurídicos. D la declaración. (art 218. En orden a lo establecido por el art. y especialmente la costumbre del lugar donde puede ejecuta el contrato prevalecerá sobre cualquier inteligencia en contrario q se pretenda dar a las palabras”. El art. El Código de Comercio en el art. o sea en el sentido de la liberación de éste (art. respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. A borda le parece objetable en cuanto hace prevalecer la interpretación d las palabras la costumbre del lugar de ejecución del contrato. Otro de los principios aplicables a la interpretación es la conducta de las partes. Existiendo ambigüedad en las palabras. 973 del Código Civil define a la forma como “el conjunto de las prescripciones de la ley. según el cual los actos d los comerciantes nunca se presumen gratuitos. los términos son un instrumento q deben ser entendidos en su sentido popular. El principio del “favor debitoris”. Validez del acto. La buena fe tiene un sentido distinto ya q la declaración d la voluntad del causante no esta destinada ala comercio jurídico. La regla de este art. Concepto El acto jurídico tiene dos aspectos: a) el fondo. interpretar como lo haría una persona razonable q no entiende d leyes. El art. tienen en mira alcanzar resultados económicos o no. o con el concurso del juez del lugar”. Según Borda y Llambías. Debe complementarse con otra contenida en el inc. cuando se dice q un testamento se interpreta de buena fe significa q el interprete debe extraer honestamente la verdadera voluntad del causante sin valerse de una palabra o expresión equivoca o de una palabra. los usos y practicas y costumbres del lugar de celebración del acto tienen importancia para su interpretación. que no constituye el acto pero se agrega para revelarlo y comprende todas las circunstancias que lo revisten de exterioridad.

en tal supuesto puede arribarse a una distinción sobre si es posible arribar al negocio por confesión de su autor. Ej. Sin embargo la calcificación mas difundida es la de formales y no formales. aunq las partes se hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado.. aunq se prueba por otro medio en forma inequívoca la expresión de voluntad. ya q los de forma solemne no admiten al medio d prueba. por la ley o la convención. Lo mismo establece el art. La conversión del negocio jurídico. no se afecta la regla desde que.  No formales: no requieren ninguna solemnidad. no puede suplirse por otra prueba. 1. Es necesario puntualizar que hay diferencias entre forma y prueba. 515 inc. 188 . 1. La forma para exteriorizar la voluntad del sujeto del acto. Son no formales los q pueden efectuarse bajo cualquier solemnidad y para los q. el cumplimiento de las formalidades (exteriorización de la voluntad de determinada manera) sirve también como medio de prueba. Clasificación En primer termino puede establecerse la distinción entre forma impuesta o prescripta frente al acto de forma libre. Art.  Formales: son aquello q tiene una forma especifica requerida por la ley. en estos supuestos. q puede llevarlo a otorgar actos perjudiciales para su patrimonio. están regulados por los art. de la forma impuesta de las partes. 3º establece q son obligaciones naturales tb las q proceden de actos jurídicos. 973 y 975. la realización del cato por instrumento publico. un elemento esencial en él. etc. Para ellos no rige el principio de libertad de formas. En el primer caso la razón de ser de ala forma solemne es la p0riteccion del sujeto frente a su propia negligencia. verbigracia. al no establecer la ley una forma particular. q establece q cuando la expresión por escrito de la voluntad fuera exclusivamente ordenada o convenida. o mejor dicho. constituyen un excepción al mismo. y las partes omiten darle la forma que se requiere por el ordenamiento jurídico. La prueba esta prevista para demostrar la existencia de un acto. 977 establece q si se exigiese legal o convencionalmente un determinado tipo d instrumento publico. y de solemnes y no solemnes dentro de los formales. Varia según se trate de negocio patrimonial o de acto extrapatrimonial.: son actos formales aquellos a los q la ley o la misma previsor de las partes otorgan validez solo si están efectuados en la forma prevista. las partes pueden requerirla como elementos de prueba o validez. Son actos con forma estructural. su omisión provoca la nulidad del acto privándole no solo del efecto jurídico buscado por las partes si no tb de cualquier otro efecto jurídico. Cuan do se requiere la forma solemne en un acto extrapatrimonial. no se exterioriza. la finalidad es tutelar el interés general dando certeza a los actos constitutivos de estado. La razón d el exigencia de ciertas solemnidad. En tal caso el acto carece de valor. no por ello sea acarrea la nulidad del acto sino que el ordenamiento le reconoce la eficacia de otro negocio jurídico con requisitos formales menores. El art. Ello sin perjuicio de q el art. no solemnes: son aquellos en los q. Si bien en algunos casos la forma sirve de medio probatorios. solemnes: son aquellos en los q exigiéndose una forma determinada. pero hace antes que todo a la existencia del acto por ser la forma. lo q hace al orden publico (Brebia).. donando un inmueble o prestaciones periódicas. en tanto la prueba puede ser posterior a aquel momento. de un modo o de otro. el matrimonio. 2.185 Cuando se trata de un negocio jurídico formal no solemne o de solemnidad relativa. así como la pena q las partes pudiesen haber acordado para el caso de incumplimiento de la obligación d efectuarlo por escrito. mientras q si esta autorizada en el supuesto de negocio jurídico no solemne. No se pierda de vista que la forma (formal o no) es coexistente con el nacimiento del acto. pero no de todo efecto jurídico quedando las partes obligadas a cumplirlas con la forma exigida. su ausencia acarrea la nulidad del acto en cuanto impide la obtención d los efectos jurídicos buscados por le otorgante. no se juzgara satisfecho el recaudo si se lo intentara reemplazar por otro tipo de instrumento publico. baste q se pruebe el consentimiento para q tengan plena validez. a los cuales faltan las formalidades q la ley exige para q produzcan efectos civiles. pues se trata de la exteriorización de la voluntad del sujeto. Es frecuente el dudar sobre si determinada forma es exigida con carácter solemne o no solemne. 976 para el supuesto de requerirse.Derecho Civil 1 posible que los demás miembros de la comunidad tuvieran conocimiento de la voluntad ajena si ésta. como en el caso del testamento. sea para su validez o para su prueba. Dentro de la forma impuesta puede distinguirse aquella cuya imposición proviene de la ley. exigiéndose una forma determinada por la ley.

1186 “El artículo anterior no tendrá efecto cuando las partes hubiesen declarado en el instrumento particular que el contrato no valdría sin la escritura pública”. indicios. tiene como antecedente necesario un hecho. etc. como instrumentos. pero se estudiará sólo los que se plantean y resuelven en el ámbito del derecho civil y que se refieren a los hechos y actos jurídicos en general. peritajes. Es evidente la necesidad de demostrar la existencia del hecho que constituye la causa generadora o sustento es un derecho o de un deber que se invoca. esa es la interpretación actual del art. en su nacimiento conservación. Por ende está excluida en las hipótesis la forma constitutiva. ya que sólo se trata de demostrar la vigencia fáctica de una 189 . transformación. C. esto es. (b) Entendida como cualquiera de los medios probatorios. en caso de no cumplirse voluntariamente puede ser demandada judicialmente. donde se discute la existencia de un derecho o deber. De La Prueba De Los Hechos Y De La Denominada Prueba Del Derecho. Por otra parte. La prueba en el ámbito jurídico aprehendida como actividad tendiente a la verificación o demostración de una proposición. modificación o extinción. legal o convencional. la conversión del acto jurídico opera no solo cuando el acto que debe ser efectuado en escritura pública es realizado en forma privada. para decidir oportunamente en la sentencia. cuáles son los derechos que surgen de ellos. Salta a la vista la enorme importancia de la prueba en el ámbito jurídico. así lo dispone el art. Este fenómeno. mediante una deducción lógica. Las principales acepciones son las siguientes: (a) Aprehendida como la demostración plena e indubitable de un hecho o circunstancia que constituye el sustento de una pretensión jurídica accionada o excepcionada. fuesen hechos por instrumento particular. que excepcionalmente se exige en materia de derecho internacional privado (supuesto del art. la prueba. Todo deber jurídico y relación jurídica. no quedan concluidos como tales. cuando la ley lo exige. suscita múltiples problemas. así como también. Esta conversión solo es posible en aquellos supuestos de negocios jurídicos formales no solemnes y en los que la forma es exigida ad probationem. que se pueden emplear para demostrar la verdad de lo afirmado o negado. y así podemos afirmar que aun en el caso de la denominada prueba del derecho.C. conservación. 13. y a la parte q resistiera hacerlo. para acreditar que la proposición tal o cual es verdadera. (d) En el sentido de carga procesal. pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura”. debe ser la investigación y valoración de los medios de convicción empleados por las partes para demostrar la existencia de los hechos que se invocan o de los que se niegan en las respectivas proposiciones. en definitiva siempre se refiere a hechos. es también la prueba de un hecho. documentos.188. en su caso. la misión primordial del juez en el proceso del conocimiento. Esta obligación constituye una prestación de hacer q. sino también cuando debiendo celebrarse por escrito se otorga verbalmente.. impuestas a las partes. la demostración de su existencia. 1185 expresa: “Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública.187 q expresa. (e) Aprehendida como el valor o fuerza de convicción de los distintos medios probatorios. firmado por las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen a reducirlos a escritura publica. En el ámbito jurídico. desde el punto de vista jurídico. Probar es justificar o hacer patente la verdad de lo que se afirma o niega. pero el Estado no podría dar el amparo necesario en caso de que fueran negados ni tampoco tenerlo por titular al que invoca y no demuestra una prerrogativa jurídica. 1185 será juzgada como una obligación de hacer. de demostrar la verdad de sus afirmaciones o negaciones (carga de la prueba). De lo dicho se infiere que todos los derechos y deberes jurídicos. “la obligación de q habla el art. la expresión prueba tiene distintas acepciones que configuran los diferentes aspectos de la teoría que se ha elaborado sobre ella. los derechos subjetivos de una persona podrían ser o no reconocidos por los demás miembros de la sociedad. transferencia o extinción. Importancia De La Prueba En El Ámbito Jurídico. Por tanto. El negocio celebrado con una forma insuficiente valdrá como causa fuente de la obligación de elevarlo a la forma legal. (c) Aprehendida como actividad procesal para hacer valer en juicio los medios probatorios. y la prueba es el medio de que se vale la inteligencia para demostrar la verdad de la afirmación o negación. Aspectos.Derecho Civil 1 Al respecto el art. son siempre consecuencia normativa de hechos realizados. así lo estipula el art. ya que sin ella. 1. cuando se nieguen el derecho o el deber que serían consecuencia normativa del hecho. previstos en la ley como supuestos de tales efectos.) y que consiste en demostrar la existencia judicial jusprivatista con elementos extranjeros. mientras la escritura no se halle firmada. en su nacimiento. podrá ser demandada por la otra para q otorgue escritura publica bajo pena de resolverse la obligación en el pago d perdidas e intereses” La prueba de los hechos y actos jurídicos Concepto. 1.

1) Así. la modificó o la extinguió. no existe interés de determinar a cuál de ellas correspondía la carga probatoria. ya que son conceptos o categorías jurídicas diferentes. cuando han quedado en el proceso hechos invocados por las partes o negados por ellas. o lugar común. tiene que demostrarlo. el allanamiento de éste exime de prueba al actor. Siendo así. salvo excepciones expresas de la ley. Resumiendo los principios establecidos por los procesalistas. Es decir que en tales casos la carga de la prueba incumbe al actor que alega la existencia de un hecho que impidió la constitución de una relación jurídica. en cuanto es el modo de hacer conocible el contenido inmaterial del acto jurídico. ya formado. Pero ello no autoriza a confundir la una con la otra. Civil 1 Definicion De La Prueba Desde El Punto De Vista Jurídico. a quien le corresponderá la carga de la prueba. Y la definimos como "el modo de exteriorizar la voluntad o las voluntades que constituyen el contenido inmaterial del acto". surge el problema de determinar a quién correspondía probarlos. pero opone una excepción sustancial fundada en un hecho impeditivo. Carga De La Prueba. además del deber de señalar con precisión los hechos en que sustentan sus pretendidos derechos subjetivos. sino también el hecho violatorio del derecho. que no han sido debidamente acreditados. pero únicamente con respeto de ellos. por ejemplo. La forma es el revestimiento exterior del acto. modificativo o extintivo. la conservación. llegó a ser principio general. Alsina propone la siguiente regla general: "Es a 190 . Así. de la existencia o inexistencia. dolo o violencia" debe probarlo. Podemos definir diciendo que es: "la demostración. por algunos en los medios que la ley establece o autoriza. las partes en el litigio. La forma es siempre un elemento indispensable de la existencia estructural del acto jurídico. en su sentencia. para la prueba. la formación del material de conocimiento constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del órgano jurisdiccional. Así. pues. por ejemplo: "El que pide la nulidad de un acto jurídico fundado en un vicio de la voluntad. d) Extintivos: Que respecto del demandado. en cambio la prueba presupone un ya formado y estructurado. cuya existencia o realización. la prueba no es el elemento del acto jurídico que pertenezca a su existencia. verdad o falsedad. como excepcionante. eficacia jurídica y validez. la transformación o la extinción de un derecho o de un deber a los fines de su reconocimiento y amparo". como error. En cambio.Derecho determinada norma jurídica. de ello dependerá el éxito o el fracaso de las respectivas pretensiones. Diferencias Entre La Forma Y La Prueba De Los Actos Jurídicos. el acreedor que demanda al deudor una obligación contractual que cumplió mal o de modo diferente de lo pactado. resulta útil y a veces indispensable. no solamente el hecho constitutivo del derecho. Quede en claro que la forma pertenece a la estructuración del acto jurídico. En virtud de un viejo criterio que nos viene desde Roma. En los procesos civiles. por ejemplo: al actor que demanda el reconocimiento de un derecho creditorio fundado en un contrato. es necesario tener en cuenta las distintas disposiciones o actitudes que puede adoptar al contestar la demanda. Por eso la doctrina procesal ha buscado otros caminos para determinar a quién incumbe la carga de la prueba y como señala Alsina el más conveniente ha sido el de clasificar los hechos jurídicos en: a) Constitutivos: Que el actor le incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende. tienen a su cargo la prueba de ellos cuando tales hechos no fueren reconocidos por la contraria ni fueran notorios. deben ser probados por él. En el supuesto de que ambas partes ofrezcan y produzcan sus respectivas pruebas y sobre la base de ellas el juez puede formar su convicción sin dudas. eficacia o validez. ya que este no puede. se trata de demostrar con ella. le corresponde probar la existencia del contrato. hacer referencia para fundar sus conclusiones a otros hechos que los invocados y demostrados por el actor y el demandado. Claro está que la forma. de un hecho del cual depende el nacimiento. modificativos o extintivos que se invocan por el actor al interponer una demanda que constituya una acción declarativa. en el derecho. donde se ventilan cuestiones referentes a hechos jurídicos y sus efectos. que la carga de la prueba incumbe al actor (onus probandi incumbit actori). 2) Que el reconocimiento expreso o tácito de la existencia de ciertos hechos por parte del demandado al actor libera a éste de la carga de la prueba. en cambio. el molde en el que las voluntades que constituyen su contenido se vuelcan para hacerse perceptibles. sino la demostración de él. será a él. b) Impeditivos: Que en algunos casos el actor debe probar. cuyo reconocimiento persiguen. 3) Cuando el demandado reconoce que existió la relación jurídica invocada por el actor. c) Modificativos: Que los hechos impeditivos.

y en segundo lugar por el Cód. Civil. de Procedimientos. ya que una semejante se encuentra en el francés. Ejemplo. alteren las jurisdicciones locales. o el impeditivo. la prueba de los contratos. condominio. 1190 del Cód. Esta dualidad legislativa. 1817. Cód. Cabe destacar que hay casos en que la ley. Y finalmente. etc. y donde existe además los Código de Procedimientos. Son leyes sustantivas las contenidas en los Cód. Civil establece algunas reglas generales sobre prueba y la carga de ella. ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los Cód. Civil. ha declarado que: "Las normas procesales incluidas en la legislación de fondo con el fin de asegurar el inmediato ejercicio de los derechos consagrados en ésta.Derecho Civil 1 cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende o que impide su constitución o modifique o extinga un derecho existente". por los Cód. de Procedimientos. y entre las facultades está la de dictar sus Cód. de aplicación en todo territorio de la República. y la disposición del art.. En nuestro derecho la prueba está regida por una doble legislación: desde luego y en primer lugar. sino a quien niega su existencia. 12: "Dictar los Cód. Civil comprendían asimismo la facultad de fijar lo que debía ser su materia". el Cód. etc. sin que tales Cód. es innegable que se relaciona con el procedimiento. y adjetivas. las de los Cód.". y leyes Procesales de la Capital Federal y las provincias. por ejemplo los supuestos previstos en los arts. fallos. y que las atribuciones locales. 969. Ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Que si bien es cierto que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal y se dan sus propias instituciones. regulando la carga de la prueba. entre las cuales se encuentra la organización de la justicia. de Procedimientos de las provincias federadas. Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia De La Nación. "Las sustantivas son las que establecen los principios cardinales que son objeto del derecho" ejemplo. plenamente justificada y poder determinar si una cuestión sobre pruebas corresponde a la legislación de fondo que es nacional o a la forma que es local. Comercial Penal y de Minería.. y resulta imposible a veces fijar una clara separación entre las reglas que se refieren al derecho considerado en sí mismo y las que se refieren a la prueba.. establece en el inc. no a quien la afirma el hecho constitutivo del derecho.. etc. para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse a raíz de esta doble legislación sobre pruebas. en otros. ha declarado que: "es la aplicación de los códigos dictados por el Congreso lo que se deja a los tribunales de provincia cuando las personas o las cosas cayeran bajo su jurisdicción. llamados de fondo: Civil. 75 de la Constitución Nacional. Establecida esta división. que preceptúa: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. usufructo. Civil. con las reglas que rigen las prueba de la filiación post morten. Así ocurre cuando establece una presunción. fundamentales que le incumben dictar". y bajo este aspecto. la teoría general de la prueba tiene por objeto fijar las reglas que rigen su producción en juicio. correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales". Tal ocurre por ejemplo. Leyes Procesales y Orgánicas de Tribunales. no vulneran la referida atribución constitucional de las provincias". fiel intérprete de la Constitución. pero la teoría de la prueba se relaciona íntimamente con la existencia misma del derecho. Esta doble legislación se justifica plenamente como señala Salvat. 1571.Que si bien las provincias tienen la facultad de legislar sobre procedimiento. que al enumerar las facultades del Congreso. no es menos cierto. Dice Salvat: "El derecho es inseparable de su prueba". Penal Comercial y de Minería. donde el Cód. Facultades Legislativas De La Nación Y De Las Provincias En Materia De Prueba. modificativo o extintivo de él.. la atribuye. pueden ser sustantivas o adjetivas. como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Civil. con ello se podría determinar hasta dónde puede el Congreso legislar con carácter general en materia de pruebas. etc. y que a la vez ley de fondo y de forma. las reglas sobre propiedad.. familia. como lo evidencia la parte relativa a las quiebras". de acuerdo con una clasificación de Jeremías Bentham. Las adjetivas son las que establecen los medios que deben emplearse para aplicar las leyes sustantivas: tales son las reglas de procedimientos. es necesario hacer una interpretación de los preceptos constitucionales referente a las facultades de la Nación y de las Provincias. Ahora bien." ". debemos determinar dentro de cuál de estas categorías de leyes debe legislarse sobre pruebas.. crea en nuestra organización federativa una complicación frente a lo dispuesto en el art. ley sustantiva y adjetiva o de procedimiento. de la prescripción veinteñal. estableciendo qué debe entenderse por jurisdicciones locales de acuerdo con los textos de nuestra Ley Fundamental. Comercial y leyes de fondo en materia de trabajo. la forma de producir las pruebas en juicio. Debemos recordar que las leyes. Doble Legislación Sobre Pruebas (La Forma Y El Fondo En Materia De Pruebas). La Corte Suprema de Justicia de la Nación. 191 . que no es original en nuestro derecho. Y en otro pronunciamiento ha declarado: "Que las atribuciones conferidas al Congreso para dictar el Cód. que el Congreso tiene la facultad de dictar el Código de Comercio.

La confesión desde el punto de vista civil y como prueba de los hechos y actos jurídicos. podemos concluir que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. las reglas reguladoras del modo de hacer valer en juicio los medios probatorios señalados en el Cód. 75. Provocada. reconoce como verdadero un hecho o circunstancia capaz de producir consecuencias jurídicas su cargo. cuando en forma categórica se manifiesta por palabras. valor o fuerza de convicción de ellos. (b) Lógico: ya que hay que admitir como verdadero el hecho confesado. hechos o circunstancias que mencionan en la enumeración como prueba admisibles o que necesariamente deben presentarse a veces para acreditar el hecho jurídico contractual como causa generadora de derechos y de deberes. en el juicio o fuera de él. inc. por el modo que dispongan las reglas procesales de las provincias federadas. la doctrina procesal la identifica con la ficta confesio y sé de por ejemplo en los supuestos en que una persona. Estos es. de acuerdo con la exigencia constitucional del respeto a las jurisdicciones locales (art.Derecho Civil 1 En consecuencia. sólo quiso expresar que los medios probatorios. por confesión de partes. cuando se la presta a consecuencia de un interrogatorio de la parte contraria o del juez en un juicio mediante el procedimiento regulado en las leyes rituales. "las normas que se refieren a la carga de la prueba son un sustitutivo de la prueba que no se llevó al proceso y le indican al Juez cómo debe fallar en tal situación teniendo en cuenta a quién le correspondía presentarla". que tanto la Nación como las provincias puede legislar sobre pruebas. como señala Devis Echandí. reflejada en los fallos citados. etc. por escrito o por signos inequívocos y sin dar lugar a dudas se reconoce como verdaderos los hechos invocados por la contraria y. 192 . todo lo relativo a los medios probatorios (admisibilidad de la prueba. judicial o extrajudicial. 1090 del Cód. mediante la cual una persona capaz negocial (y de obligarse). Breve Nocion De Cada Una: Confesional De Partes Judicial O Extrajudicial. de la Ley Fundamental. La confesión de las partes. Expresa. por testigos". o más concretamente. inc. arts. de Procedimientos de las provincias federadas": y luego de los dos puntos agrega: "por instrumentos públicos. las cosas. en los casos en que una actitud del sujeto autoriza a tenerlo por confeso cuando según un precepto legal así lo establece. Civil promulgado por el Congreso para toda la Nación a tenor del precepto del art. reconoce total o parcialmente un hecho o circunstancia que puede producir consecuencias jurídicas a su cargo. espontaneo provocada por interrogatorio de la parte contraria o por el juez directamente en un juicio. Espontanea. documentos. (c) Psicológico: ya que lo normal es que nadie reconozca un hecho que producirá una consecuencia jurídica desfavorable a quien lo confiesa. Establece: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. debe hacerse valer en la forma o como dice. 1190 Del Cod. La confesión tácita. Alsina. por presunciones legales o judiciales. debidamente citada a una audiencia para absolver posiciones no comparece a ella. judicial o extrajudicial. debe dársele la siguiente interpretación: Que el codificador argentino al establecer que los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. La confesión puede ser judicial. esto es. de Procedimientos y otras leyes rituales de las provincias o de la Capital Federal todo lo referente a la forma o modos de producción de la prueba. 1190. Vélez pensó que ellas quedaban a salvo con el precepto indicado. Ello al igual que los otros medios probatorios enumerados en el referido art. circunscribiéndose cada una a sus facultades legislativas que surgen de la Constitución Nacional. Interpretacion Del Art. admitiendo como constitucional la doble legislación. De acuerdo con este criterio de Alsina. dice en su Tratado Teórico de Derecho Procesal Civil y Comercial: "El régimen de la prueba puede ser considerado en tres momentos: 1) admisibilidad. 2) formas de producción. o extrajudicial. se aplican también a la prueba de los otros hechos jurídicos. una parte. Civ. por juramento judicial. por instrumentos particulares firmados o no firmados. Civil. ocupa el tercer lugar en la enumeración que de los medios de prueba de los contratos hace el art. corresponde incluir en el Cód. sobre pruebas. cuando se la presta en juicio. es la declaración judicial o extrajudicial. también cuando contesta con evasivas a una pregunta del pliego de posiciones. 3) eficacia de los medios probatorios. cuando. De la confesión y su valor de plena prueba en materia civil se ha dado un triple fundamento: (a) Legal o Jurídico: ya que la ley impone al juez el deber de tener por cierto el hecho confesado. se ha pronunciado en el sentido de admitir como constitucional la doble legislación (de fondo y de forma) sobre la pruebas. mientras que el segundo entra en la organización judicial de las provincias". dice Alsina) y a la eficacia. cuando se la hace fuera de él. según el cual queda reservada a la legislación provincial el modo de producción de los medios de prueba enumerados en el art. 12. Constitución Nacional). 12 y 121 y 122. 75. 12. y en los Cód. El primero y el último están vinculados a la existencia de las relaciones sustanciales. Civil. y también deben incluirse en las normas de los Código de Procedimientos toda la reglamentación de la carga de la prueba porque. esto es. de conformidad de los principios o reglas citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar estas disposiciones constitucionales en los fallos precedentemente citados. inc. sin interrogatorio o a requerimiento de la otra parte o del juez. sino cuando tal reconocimiento sea expresión de la verdad. 75. de Procedimientos de las provincias federadas.

suscita dudas acerca de sí la exigencia de la forma y en su caso si ella constituye un elemento indispensable o requisito de existencia o simplemente necesario o requisito de validez plena de tales contratos especiales. esto es. en tal caso el juramento es estimatorio. establecidas por la ley que pueden ser: 1) Iuris et de iure.Derecho Civil 1 El Juramento Judicial. aun contra los instrumentos. o si la existencia y/o validez plena de tales acuerdos contractuales es independiente de la forma escrita. En primer lugar. tenía que recurrir. se observa en una misma disposición que por su localización debiera referirse exclusivamente a los contratos. Testigos son las personas que acreditan un hecho que han percibido. La presunción es un medio de prueba indirecto o circunstancial. al no exigir escritura y permitir prueba testimonial. que también se señala en la disposición del art." Este artículo suscita muchas dudas y cuestiones. Presunción es la acción y efecto de presumir. 2) Iuris tatum. 1190 enumera también a las presunciones legales y judiciales. El parte 1190 enumera en último lugar como medio de prueba de los contratos a los testigos. a la declaración de los testigos que es apta para probar no solo los contratos sino otros hechos jurídicos. a escribientes. Tradicionalmente se considera que el juramento judicial es la "invocación a Dios. Las presunciones pueden ser: a) Legales. como prueba de algún hecho o circunstancia cuya verdad no se puede acreditar de otra manera". Segovia después de referir que la doctrina francesa sobre el similar del Código Civil Francés se inclina en el sentido de considerar la escritura como una exigencia al solo efecto de la prueba y como una facilitación de ella (ad probationem). I de la Sección III. precisas y concordantes. Y esta circunstancia. mientrás no se pruebe lo contrario. B) Simples o del hombre. y preceptúa: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos. Desde el punto de vista legal la presunción es el hecho o circunstancia que por disposición legal se debe tener como verdaderas. El art. Se refiere a la prueba testimonial. juzgar o barruntar un hecho o circunstancia por existir indicios para ello. que ha caído bajo la acción de sus sentidos y han tomado conocimiento de él. Por ejemplo cuando una persona demanda reparación de daños y perjuicios. Civ. del Libro Segundo. La jurisprudencia ha aceptado siempre la prueba de presunciones en los casos de simulación. que es necesario resolver. desde el punto de vista jurídico el juramento como medio de prueba puede ser: (a) decisorio o (b) supletorio. Abelenda sostiene que el legislador. y si no era escritura pública. 1193 de nuestro Cód. Es doctrina corriente entre nuestro autores que el art. que exigiría únicamente a los fines de la prueba. V del Tit. colocado en el Cap. pero algunos llegan a esta conclusión. va implícita una exigencia de forma escrita para los contratos que tengan por objeto obligaciones de dar sumas de dinero mayores de diez mil pesos. a menos que el acto sea atacado por dolo o fraude. En cuanto a los contratos de un monto inferior a cien pesos de la ley 18. Sin embargo. especialmente el correspondiente al agravio moral y habiendo probado el monto indemnizatorio o indemnizable. 1193 solamente exige la escritura a los fines de la prueba y no como un requisito de existencia y/o validez plena de los actos con monto o valor superior a diez mil pesos. 1341 del Código Civil francés. que no se admite prueba en contrario. el juez impone a una de las partes la obligación de llenarlo bajo juramento. Se denomina juramento decisorio cuando una de las partes en litigio se somete a lo que la otra manifiesta como juramento. El artículo 1190 del Código Civil enumera entre los medios de prueba de los hechos jurídicos en general el juramento judicial. en donde también se ha admitido la prueba testimonial. pues mediante la comprobación de uno o más hechos que no tienen relación directa con el hecho que se quiere probar. Presunciones Legales Y Judiciales. ha tenido en cuenta que imponer una prueba escrita era muy grave para mucha gente que. no si antes señalar las dudas que sugiere la no muy buena redacción del precepto. El art. La Prueba Testimonial. se llega por medio del razonamiento a la demostración de él y se lo tiene por verdadero. Ahora bien. con la declinación de los sentimientos religiosos en algunos pueblos disminuyo la fe en el juramento como medio de prueba y cabe destacar que en la antigüedad y aun hoy en muchos pueblos el juramento no se dirige a la divinidad. Nuestra doctrina y jurisprudencia han sentado como regla: las presunciones que no son establecidas por la ley quedan libradas a las luces y prudencia de los magistrados. que no deben admitir más que presunciones graves. no sabiendo leer ni escribir. es decir. deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. la ley admite el juramento judicial como prueba de él. a su conocimiento infalible y a su veracidad y suprema autoridad. lo cual demandaba gastos. rubrado como "de las prueba en los contratos". esto es de sospechar. siempre presentaban 193 .188. y el juramento será supletorio cuando el propósito de llenar algún vacío por deficiencias de las otras pruebas. aun en contratos de poco monto.

sea porque su examen requiere conocimientos técnicos que el no posee. En el Código Civil argentino se halla en un Título aparte. Ello lo obliga a recurrir en tales casos al auxilio de personas especiales que recibe el nombre de peritos. Instrumentos públicos Concepto Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. por lo común. b) La prueba pericial: Como observa Alsina. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). c) Compulsa de libros de Comercio: Este medio probatorio es en definitiva una combinación de la prueba documental y la pericial y constituye materia del derecho comercial y procesal. mediante escritura manual o mecánica. para reflejar en un documento auténtico.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. 979. constituye una prueba pericial. Otros Medios Probatorios. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto. Metodología del codificador El art. (3) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles. de manera que su existencia comienza el día de la fecha del otorgamiento del documento escrito consignada de él. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. que se invoca o niega. exigidos por la ley. Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos. (4) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones. pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. modifican o extinguen con ellos. el valor probatorio de todos ellos considerados en sí mismo y en cuanto a su contenido. como decían los romanos. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. se reglamentan otros medios probatorios en las leyes procesales. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. Civil. pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. como ocurre en los supuestos de transacciones reflejadas en instrumentos públicos y con relación a derechos ya litigiosos. con abstracción e independencia de todo proceso judicial.II del Libro Segundo). en caso necesario. la reglamentación general de ellos. y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc. Pero cabe destacar que los instrumentos públicos se confeccionan por imposición de la ley o de acuerdo con la voluntad de las partes. La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. a los actos jurídicos que ellos reflejan. queriendo significar con ello que se preparan con anterioridad al proceso en el que se han de emplear. Las normas de dicho título señalan los requisitos que deben reunir para su eficacia y validez los instrumentos públicos que se enumeran en el art. rubrado "De los instrumentos públicos". realizada en papeles o elementos similares. y la diligencia que con el concurso de ellos se practica. Además de los enumerados en el art. (2) Son documentos que reflejan un pensamiento. las siguientes: (1) Son documentos escritos. 1190 del Cód. 1190 del Cód. que es el III de la Secc. sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. Así ocurre en todos los supuestos de 194 . voluntad o voluntades. el acto jurídico que produce como efectos propios los derechos y deberes que responden al fin querido por los celebrantes y que nada obsta a que el documento escrito se confeccione después de tratada la litis en un juicio para poner fin a él. sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. Civil en su enumeración de los medios probatorios que se harán valer por el modo que dispongan los Códigos de Procedimientos de las provincias federadas menciona en primer lugar los instrumentos públicos. II del Libro Segundo. Los instrumentos públicos son prueba que la doctrina procesalmente denominada preconstituidas. tales son: a) La inspección ocular: Consiste en una observación visu que de los objetos y/o acontecimientos hace el juez de la causa. simplemente. con la finalidad de acreditar. para demostrar la causa generadora del derecho o del deber. una voluntad o un acuerdo de voluntades.Derecho Civil 1 las dificultades o peligros de su relativo valor como prueba. sea porque no esta al alcance de sus sentidos. no siempre el juez se halla en condiciones de conocer o apreciar un hecho por propios medios. Cabe destacar que de acuerdo con la reglamentación de nuestro Código Civil los instrumentos públicos se vinculan. así como también el modo de destruir tal fuerza probatoria. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros.

por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. emitidas de conformidad con sus estatutos". las cuentas sacadas de los libros fiscales. son innumerables los documentos que deben considerarse instrumentos públicos.) (1) "Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo. Incluso los emitidos por las municipalidades. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. (2) "Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". Es decir. sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. mediante escritura manual o mecánica.C. y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley". Como el estado solo acepta pago al contado este in. 5) "Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados.).II del Libro Segundo). Las escrituras públicas constituyen uno d los más trascendentes en la práctica jurídica. como decían los romanos. Q lo cuentan en su org. 2º. etc" 3) "Los asientos de los libros de los corredores. pero algunos juristas y tribunales del país han entendido que tiene carácter taxativo. una voluntad o un acuerdo de voluntades. expedidas por los encargados de los registros parroquiales. Las partidas de nacimientos. sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. en comandita por acciones y de economía mixta. Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos. Ha quedado en desuso 7) "Las inscripciones de la deuda pública. dadas en pagos de derechos aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al tesoro público". Las actas de sesiones de las cámaras legislativas.C. exigidos por la ley. 1201. La enumeración es la siguiente (inc…. debemos concluir que sólo en estos casos tales asientos tienen carácter de instrumentos públicos. se remite al Cód. cuya validez se halla condicionada a esa forma instrumental. A título simplemente ejemplificativo podemos mencionar los siguientes "los documentos en que consten inventarios judiciales realizados con las formalidades de ley. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. C. 6) "Las letras de particulares. 979 de nuestro C. Judicial también lo son los jueces d paz. Los otros funcionarios a los q se refiere el inc. El art. 8) "Las acciones de la compañías autorizadas especialmente. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles. Esta enumeración se considera meramente enunciativa o ejemplificativa. en el de la póliza de fletamiento hecho con intervención del corredor marítimo. Como nuestro CC. esto es. o por otros funcionarios con las mismas atribuciones. con la finalidad de acreditar. Se refiere a las acciones de las sociedades anónimas.Derecho Civil 1 actos jurídicos de forma prescripta por la ley. exclusivamente decretada (argumento del art. pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. autorizadas por el encargado de llevarlas". En este 195 . realizada en papeles o elementos similares. y firmadas por las partes. en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos. sino a las actas. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros. pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. (6) Son documentos que reflejan un pensamiento. y los ministros diplomáticos en el exterior. modifican o extinguen con ellos. Enumeración Legal. tanto nacionales como provinciales". de Comercio y éste sólo atribuye carácter de instrumento público a tales asientos en el supuesto de su art. y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron". 951.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. voluntad o voluntades. y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc. Los informes de los funcionarios del Registro de la Propiedad. en caso necesario. (8) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones. 4) "Las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos. los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público.Dada la amplitud de la indicación general de este inciso. Los actos están comprendidos en el inc. (7) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. casamiento o defunciones. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto. las siguientes: (5) Son documentos escritos. La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. Para ls prov. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. Este inciso no se refiere a los actos procesales. los títulos d la deuda pública. Son los cónsules argentinos en el extranjero. en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio". las actas de los funcionarios notificadores de los juzgadores. contiene una enumeración de las distintas clases de instrumentos públicos.

respecto de la naturaleza del acto. o ser gerentes o directores de ellas. es necesario que haya sido autorizado para desempeñar el cargo y puesto en posesión de él". El interés de los particulares queda a resguardo. destituido o reemplazado después que se le haya hecho saber la suspensión. 985 establece: "Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asunto en el que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados. esto es. 196 . cesa en dos supuestos previstos en el Cód. y las copias sacadas de esos libros o registros". en la época d la sanción del cc todas las constancias de matrimoniuo eran llevadas por las parroquias. 980 y 981 del CC) y q satisfaga las formalidades q la ley establece (art. capaz d otorgarlo (arts. no quita a sus actos el carácter de instrumentos públicos". destitución o reemplazo. es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones. que preceptúa: "La falta en la persona del oficial público. porque es norma general que las suspensiones.C. 979). a una persona que carece del Título habilitante. las lbretas de caja d ahorro d los bancos. en cada caso. Lo mismo ocurriría si por error se designara oficial. Civil: El primero. De acuerdo con el precepto del art. pero si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas. Por ello debe tenerse. así lo establece el art. con respecto a la competencia ratione loci. pues para tener "la habilidad o capacidad para autorizar instrumentos públicos propios de sus funciones. Sin embargo. y que éste se extienda dentro del territorio que se ha asignado para el ejercicio de sus funciones". pero únicamente por la ley. q sea competente en razón d la materia y territorio (arts.si bien los curas párrocos no eran funcionarios públicos. Condiciones d validez. 9) "Los billetes. pero son válidos los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus funciones". destitución o reemplazo. son necesarios cuatro reqisitos. Ahora bien. Quedan comprendidos los billetes emitidos por la casa d la moneda bajo supervisión del banco central. de las cualidades o condiciones necesarias para el nombramiento a las funciones de que se encuentre revestido. 985 del C. Esto es lo que resulta del art. Para q el instruento público sea válido y produzca el efecto d eplena prueba respecto a su contenido. en un menor de edad o en un demente declarado. Para la validez del instrumento público se requiere en primer lugar que el oficial público tengan facultades para autorizarlo. siendo irrelevante para invalidar un instrumento de quien lo hubiese autorizado no tuviere las cualidades o condiciones necesarias para el cargo para el que haya sido asignado y puesto en posesión. sustituciones o destituciones se publiquen en el Boletín Oficial.983 y 985). las monedas acuñadas pro la misma. 980 de nuestro C. y es el que se realiza cuando se trata de instrumentar un acto en el que esté interesados él o sus parientes dentro del cuarto grado. por ejemplo. en el art. 938 en los siguientes términos: "Los actos que autorizase un oficial público suspendido. territorial.C. la capacidad o aptitud legal del oficial público para autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las atribuciones propias al cargo que desempeña. el acto será válido". lo cual resultará. Se trata de una aplicación del principio error communis facit ius. en la investidura correspondiente al cargo que ejerza. 986) (Rivera) (1) Facultad legal del oficial público para autorizarlo. Este art. “Para la validez del acto como instrumento público. como lo recuerda Llambías. (2) Competencia oficial público. establece como excepción. 982 del Código Civil. cuáles son las atribuciones que corresponden al cargo que debe desempeñar en virtud de un nombramiento o autorización de autoridad competente y sólo después de que se lo haya puesto en posesión del mismo en legal forma. o en los registros municipales. la siguiente: "Son sin embargo válidos. para decidir si el oficial público obra con facultades necesarias para la validez del instrumento. el mismo C. y toda cédula emitida por los bancos autorizados para tales emisiones". no es por sí sola causa de nulidad de los actos jurídicos reflejados en instrumentos públicos autorizados por ellos. los instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus funciones. 10) "Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales. por ejemplo jefe del registro Civil. 981. la circunstancia de que el nombramiento del oficial público haya recaído en un incapaz de hecho. De acuerdo con el precepto legal. En suma la ley exige que el oficial público autorizante sea competente por razón de la materia y por razón del lugar. El segundo supuesto con que cesa la habilidad del oficial público está previsto en el art. Esta solución legal se justifica y responde a las necesidades de seguridad jurídica y protección a la buena fe y creencia. Por extensión debe considerarse incluidas tbn las demás certificaciones expedidas x las parroquias d esa época La enumeración del artículo puede ser ampliada. Que haya sido extendido por un oficila público (art. libretas. serán de ningún valor.Derecho Civil 1 caso no hay actividad de funcionario público. 982. con la notificación de su suspensión.C. si bien puede determinar la separación de tales personas del cargo. en cada caso. si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito". La habilidad del oficial para autorizar instrumentos públicos deriva del nombramiento y de la toma de posesión del cargo en forma legal.

979. 1001 del Cód. siempre que lo haya hecho con posterioridad a la notificación de su suspensión o destitución. cosas. los actos bajo firma privada no están sujetos a formas especiales y sólo son requisitos esenciales la firma de las partes en todos los casos y el doble o la pluralidad de ejemplares en el supuesto del art. los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos". 988. como la fecha.875 y sólo es necesaria en el supuesto de que el escribano público autorizante o cualquiera de las partes los juzgue pertinentes. los que no saben firmar su nombre. las consecuencias serán. Las escrituras públicas debían contar con la presencia de dos testigos instrumentales según el art. con dos enfoques diferentes: 197 . Sin embargo. los que no tengan domicilio o residencia en el lugar. los ciegos. en él deben cumplirse las exigencias del art. Por ejemplo. debe estudiarse en el derecho civil. que es común a todos los enumerados en el art.. o cuando tuviesen enmiendas.. cualquiera sea su estado. o la nulidad o la anulabilidad del instrumento público. Fuerza probatoria La cuestión referente al valor probatorio de los instrumentos públicos. borraduras o alteraciones en partes esenciales. ( Texto ordenado por la ley 17. cuando faltan las firmas de las partes o la presencia de testigos. (sanción por inobservancia de las formas legales) La ausencia en un documento escrito de los requisitos exigidos por la ley para que se configure y tenga validez como instrumento público determina distintas clases de consecuencias. Civil. cantidades. 991. 989 preceptúa que "Son anulables los instrumentos públicos. cuando hubieren sido autorizados por un oficial público que hubiere perdido su capacidad. Cuando se trate de actos jurídicos cuya forma prescripta por la ley sea instrumento público. sea éste escritura pública. pero incurriendo en inobservancia de los requisitos legales. los dementes. nombres. 987 del Cód. palabras entre lineas. para todos los supuestos en que en un instrumento público. Así. u otro de los enumerados en el art. Por ejemplo. aunque no tengan las condiciones y formalidades requeridas para los actos extendidos bajo formas privadas". Son también sancionados con pena de nulidad los instrumentos públicos cuando no se hayan llenado en ellos las formas prescriptas por las leyes (art. Se estaría en el supuesto de un documento escrito. son las relativas al doble ejemplar en los supuestos de que el instrumento refleje convenciones perfectamente bilaterales. 1001 del mismo Código Civil. ya que estableció en el art. deban intervenir testigos. "el acto emanado de un oficial público. En cambio. los parientes del oficial público dentro del cuarto grado. 1021. 986). si esta firmado por las partes.357 suprimió la inhabilidad de las mujeres para ser testigos en instrumento público. lo que quiere decir que si no mediara tal error común la incapacidad de los testigos determinará la nulidad del acto. 979 y que consiste en la firma de todos los interesados que aparezcan como partes. cuando algunas de las partes que aparecen firmadas en ellos. Consecuencia de la falta de requisitos esenciales de los instrumentos públicos en los documentos. cuya omisión tenía prevista como sanción la nulidad en el art. los arguyesen de falsos en el todo. salva la nulidad del acto". o la firma de alguno de ellos. Así resulta del principio del art. 987. "para la validez del acto es preciso que se hayan llenado las formas prescriptas por las leyes. aunque sea incompetente. es decir. de la eficacia de ellos como medios de prueba. etc. pero que generalmente eran tenidos como capaces. si fuera tal. Las condiciones y formalidades para los actos extendidos bajo formas privadas a que alude el art. o en parte principal. el art. las mujeres. 986 referente a la falta de f