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BOLILLA I Derecho en General ETIMOLOGÍA: la voz del dcho proviene del latín Directum cuya traducción es “sin inclinarse” o de Directus q significa “enderezar o alinear”, término q insita la nota d coacción. Los jurisconsultos Romanos designaban al dcho con la palabra IUS (voz latina) q deriva de IU (ligar o constreñir). CONCEPTO: CELSUS: es el arte de lo bueno y lo equitativo. Incorpora la idea de equidad y justicia dando un sentido idealista. DERECHO como sistema normativo de conducta. DERECHO es un conjunto de normas dictadas por la autoridad competente con arreglo de formalidades prescriptas. La ausencia del ordenamiento no significaría la inexistencia del dcho. Su mayor representante fue Kelsen quien definía la dcho como “el conjunto de normas reguladoras de la actividad social impuesta por los hombres investidos de la fuerza. COSSIO: representante de la corriente q sostiene al dcho como efectivamente realizado lo define como “Conducta humana en interferencia intersubjetiva” BORDA: lo define como el conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conforme a la justicia. ABELENDA: adopta la teoría tridimensional del dcho y dice; “son las conductas o actividades sociales de los hombres en cuanto son o deben ser objeto de regulación de jurídica normativa en función de la justicia y desde luego la regulación de esa conducta en normas regulatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributivas y fundamentalmente justas.”

De este concepto se desprende:
a“conducta o actividad social de los hombres”: forma parte del contenido del dcho la conducta de los hombres en su vida en relación; se ocupa del hombre en el ejercicio d su libertad frente a sus semejantes. Todo esto constituye en contenido del dcho en su aspecto objetivo q no es más q la regulación normativa de ellas para distribuir posibilidades e imposibilidades y crear una sociedad ordenada con criterio de justicia. b“derecho como objeto de regulación jurídica en función de la justicia”: el dcho está inserto en el campo de la moral y la justicia es ingrediente necesario de sus manos x lo tanto, quien suma la tarea de regular jurídicamente los comportamientos humanos deben enunciar los juicios de valor para atribuir a cada tipo de conducta un contenido valioso/disvalioso. c“la regulación de la conducta en normas obligatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributiva y fundamentalmente justas”: las normas q no perciben el ideal de justicia no merecen el calificativo de jurídicas. FUENTES del Derecho BORDA: el propio, fundamento y origen de algo ETIMOLOGÍA: la palabra fuentes proviene del latín FONS y q significa manantial de agua q brota de la tierra, se usa tbn en sentido figurado para designar:. La expresión fuente del dcho se aplica a las normas o preceptos del dcho positivo del cual nacen derechos y obligaciones para las personas. En el ámbito jurídico, la expresión fuentes del derecho, con distintos sentidos metafóricos, se emplea para aludir: aA la esencia misma de la idea de derecho o al origen del ppio de el. bAl origen de las normas jurídicas que integran el dcho positivo. cAl fundamento o sustento de los dchos subjetivos, esto es para indicar aquello de donde surgen las facultades, poderes o prerrogativas en q se traducen los dchos. CLASIFICACIÓN: 1Formales: son los hechos sociales imperativos emanados de autoridades externas al intérprete. Tales son la CN, la ley, la costumbre, la tradición (jurisprudencia y doctrinas antiguas) y la autoridad (jurisprudencia y doctrina modernas) 2Científicas: son las q provee la propia materia u objeto material del dcho q es la conducta del hombre, leyes análogas, principios morales cristianos, derecho público y materia positiva de las cosas. FUENTES: 1CONSTITUCIÓN: es la primera fuente de dcho objetivo vigente en la sociedad jurídicamente organizada. Es la norma jurídica superior, fuente de todas las inferiores, en ella se encuentra su fundamento o la razón de última validez. Es el resultado del acto constituyente y esta colocada en la cúspide de la pirámide jurídica de normas y contiene los principales rectores de la organización política y jurídica del país. 2LEY: es toda norma jurídica, imperativa de carácter gral. Establecida por la autoridad investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta. 3COSTUMBRE: - LLAMBÍAS consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento x los miembros de una comunidad social, con la convicción de q responde a una necesidad jurídica. - Es la larga, constante y uniforme, aunque no metódica repetición de actos de convivencia social, q x virtud d su tan repetida práctica, adquieren el carácter de regla obligatoria con el consenso gral. De los individuos q la practican convencidos q su observancia responde a una necesidad e dcho.

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Elementos: La costumbre exige la presencia de dos elementos
1un elemento objetivo q esta dado por una serie de actos semejantes uniforme y constantemente repetidos: - uniformidad en el modo de realización - repetición constante de los actos q constituyen la práctica y no interrumpida por periodos en los q se realicen actos o conductas distintos. - Generalidad de la práctica, quiere decir q el uso debe estar extendido en la comunidad. - Duración de la práctica por un cierto tiempo. 2- y un elemento subjetivo o psicológico consistente en la convicción o creencia q tiene la comunidad de q tal el uso resulta jurídicamente obligatorio/necesario. Reforma art. 17 CC.: Nuestro CC en su art. 17 constituye el punto de referencia al tratar el tema del valor de la costumbre, ya q dicha disposición trató de excluir originariamente ese valor. En su anterior redacción decía: “las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso de la costumbre, o práctica no pueden crear dchos., sino cuando las leyes se refieren a ellos” Con la sanción de la ley 17.711, las normas consetudinarias adquieren mayor importancia como fuentes de dcho, en su texto actual el art. 17 dice: “los usos y costumbres no pueden crear dchos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente” 4- Jurisprudencia: es la fuente del dcho q resulta de la fuerza de combinación q emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto, emana de la actividad de los jueces, es decir, ella se forma solamente en caso de conflicto q deba dirimirse por la intervención estatal. 5- Doctrina: es el conjunto de teorías y estudios científicos referentes a la interpretación del dcho positivo para su justa aplicación. Su influencia como fuente es grande debido a q es invocada efectivamente por los jueces para fundar en ella la fuerza de convicción objetiva de sus fallos, pero tbn en cuanto a los legisladores, los cuales seinspiran en obras o proyectos de juristas. La doctrina es una imporante fuente mediata del dcho, su valor depende del prestigio y autoridad científica del jurista. 6- Otras fuentes: Dcho natural: ante un vacío del dcho positivo el juez puede encontrar la solución del caso en los grandes ppios del dcho natural. Ppios generales del dcho: son aquellos ppios superiores de justicia radicados fuera del dcho positivo q han recibido sanción humana universal, relacionados con el dcho natural. La Equidad: (Rivera) puede tener dos sentidos a) mitigación del rigor de la ley; b) adaptación de la ley a la circunstancia del caso concreto, d tal forma q esta resulte más justa de lo q resultaría. Según Savalier es el dcho natural interpretado objetivamente por el juez. Espíritu d la ley: en ausencia de un texto expreso q resuelva un caso concreto con claridad es posible solucionarlo de conformidad con el espíritu d la ley; por medio d este ha d entenderse el pensamiento intimo q la norma legal encierra y se identifica con la finalidad perseguida al ser sancionada. DERECHO OBJETIVO: Concepto: Es el conjunto de normas o reglas de conducta q prevee o describe comportamientos humanos imponiendo deberes o reconociendo facultades q solamente cuando se positivizan adquieren el carácter de heterónomas y coercibles si tienden a ser justas. OSORIO Es el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. CLASIFICACIÓN:  DCHO POSITIVO: se constituye por el conjunto de normas q integran los ordenamientos jurídicos de los estados; son siempre normas obligatorias y heterónomas q contienen preceptos imperativo-atributivos establecidos por la autoridad social en cada estado en los distintos momentos de la historia para satisfacer las necesidades de vida social dentro de un régimen de libertades ordenadas con criterio de justicia. Derivan d la voluntad d c/ pueblo y su obligatoriedad tiene 2 características: la vigencia y la eficacia. Ossorio: sistema de normas jurídicas q informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico.  DCHO NATURAL: OSSORIO: sistema de normas reguladoras de conducta humana justas eternas e inalienables. Existen 3 posiciones sobre lo q se entiende por dcho natural: 1- tradicional: el dcho natural es el conjunto de normas ininmputables hacia el cual deben orientarse las conciencias jurídicas. 2- Ideal contingente: lo concibe como ideal enteramente variable se transforma con las civilizaciones y necesidades. 3- Postura ecléctica: es una síntesis de las anteriores, el dcho natural evoca en el espíritu, no una realidad de los tiempos muy remotos o muy actuales, sino más bien un ideal a seguir, aparece como base y punto de dirección a los ojos del dcho positivo. Tiene elementos fijos y variables, estos últimos son la tendencia común de los países para las reformas de acuerdo a la época.

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Posición de la cátedra: es el conjunto d normas no escrita absoluta y esencialmente justas, se identifica con lo q Sto. Tomás llama ley natural y q constituye en su concepción cabalmente una participación de la criatura racional en la ley eterna e inmutable establecida x Dios, solamente por el enteramente conocida y q se encuentra integrado x elementos eternos e inmutables q son aquellos aspectos de la ley eterna claramente reveladora q c/ hombre o los diferentes pueblos en la búsqueda del orden social justo creen haber descubierto. Ramas: Entendido el dcho más como el conjunto d normas aplicadas coercitivamente x la autoridad pública es necesario agruparlas científicamente para realizar el estudio de las mismas, de allí surge la clasificación del dcho positivo. La más amplia clasificación opone al dcho público del dcho privado (remonta del dcho romano), la distinción se va a basaba en el interés protegido por el dcho: el público se refería al estado y la cosa pública mientras q el privado tomaba en cuenta lo pertinente a la utilidad de los particulares. Otros criterios: a) teoría de la naturaleza de la relación jurídica regulada: según esta postura el dcho público sería un dcho de subordinación, caracterizado por la desigualdad de los 2 términos de la relación jurídica: el Estado x un lado y los individuos particulares x otro, la justicia toma la forma distributiva. El dcho privado sería un dcho de coordinación, en el cual los sujetos están ubicado en un plano de igualdad, la justicia toma forma de conmutativa. Borda y LLambías han considerado esta tesis como insuficiente x cuanto en las relaciones q se establecen en el ámbito del dcho público existen supuestos de coordinación e igualdad: relación entre Estado-provincias-municipios. b) Teorías de los intereses en juego: esta tesis romanista manifiesta q la distinción se halla en el interés: si lo q predomina en la Norma jurídica es el interés gral. es dcho público, y si lo q prima es el interés de los particulares es dcho privado.Este criterio debe rechazarse por impreciso y estéril. Es poco menos q imposible delimitar la línea q separa al interés público del privado. La mayoría de las leyes del dcho privado, como las de la propiedad, flia o comercio se dictan teniendo en cuenta intereses grales.; a la inversa, numerosas normas de dcho público, como la protección de la CN a la libertad, honor, y vida, tienden primordialmente al amparo de interese individuales. c) Teoría de los sujetos: debe buscarse la distinción en el sujeto de la relación: si interviene el estado como poder público estamos en presencia de una norma de dcho publico. Si intervienen solo los particulares o el estado en su carácter de simple persona jurídica se tarta de dcho privado. d) Teoría negatoria: finalmente hay autores q niegan el carácter científico de la distinción. P/ llambías el punto de vista verdadero recoge las dos tendencias últimamente expuestas. La oposición entres dcho público y privado no responde a una diversidad esencial pues el concepto de dcho es uno solo. Pero la diferencia sobre la base de la calidad de los sujetos es útil p/ un ordenado conocimiento de las inst. jurídicas. La división solo tiene un sentido pragmático y didáctica. e) Abelenda: considera como más acertada la teoría de los sujetos ya q la práctica demuestra las dificultades de las anteriores. Aún así la cátedra se adhiere a considerar la división por cuestiones didácticas.

Ppales divisiones del derecho público:
a) Dcho Constitucional: organiza los poderes, atribuciones y deberes del estado, en si mismo y en su relación con los gobernados b) Derecho Administrativo: organiza el funcionamiento de la administración pública. c) Derecho penal. Determina la represión de lo hechos q ponen en peligro la digna subsistencia de la sociedad. d) Derecho internacional público: rige las relaciones d lo estados extranjeros entre si e) Derecho eclesiástico: es el conjunto de normas q regula la relación de la iglesia católica con el estado.

Divisiones del derecho privado:
aderecho civil: es tronco común, es el fondo residual subsistente después de los diversos desmembramientos ocurridos en el curso de la historia. bDerecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes y determina las consecuencias de los actos de comercio cDerecho del trabajo: rige las relaciones entre patrón y obrero dLegislación rural: rige las relaciones de vecindad rural y resuelve dificultades provenientes de la explotación agrícola-ganadera. eDerecho de navegación: rige las relaciones jurídicas derivadas de la navegación.

Ramas que no tiene ubicación precisa:
aprocesal: según borda es público el procedimiento penal y administrativo (puesto q su objeto es el funcionamiento de servicios públicos) y es privado el procedimiento civil, comercial y laboral xq su objeto es hacer efectivo los dchos q las leyes conceden a los particulares y q regulan las controversias de los particulares entre sí.

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bTambién podemos encontrar dentro de esta categoría al dcho de minería y al dcho internacional privado ya q no han sido no han sido ubicados con precisión puesto q en la doctrina no existen criterios uniformes.

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Etimología: la palabra civil proviene del latín civile. En roma se distinguía el “jus naturale” q era común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad y el “jus civile” q era el dcho propio de los ciudadanos romanos. El dcho civil se refería al dcho vigente en roma y comprendía normas de dcho público y privado. Concepto: es el dcho q rige al hombre como tal sin consideraciones de sus actividades o profesiones particulares q reglan las relaciones con sus semejantes y con el estado, cuando este actúa en su carecer de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano. Materias que reglamentan su forma o contenido: el dominio de aplicación del dcho civil se ejerce a través de 4 inst. fundamentales (complejo orgánico de disposiciones de dcho) a- personalidad: el dcho de la personalidad considera a la persona en si misma y organiza su desenvolvimiento en la sociedad, estableciendo las condiciones bajo las cuales el ser humano o los nucleamientos de los hombres son considerados sujetos de dcho: 1existencia e individualización de las personas físicas 2capacidad de las personas físicas y sus variaciones 3existencia, individualización y capacidad de las personas morales. b- Familia: rige la organización de la sociedad primaria en q el hombre nace, se desenvuelve y define dentro de la comunidad fliar el estado de cada uno de sus miembros. c- Patrimonio: rige las relaciones derivadas de la apropiación de la riqueza y del aprovechamiento de los servicios, se dividen en: 1dchos reales 2dchos de las obligaciones o personales 3dchos intelectuales. d- herencia: rige las trasmisiones de bienes “mortis causa”: sucesión ab-intestato, testamentaria, legados, legítima. Dcho subjetivo Concepto: designa una facultad, poder o prerrogativa, atribuida al sujeto aludido en la norma jurídica, quien en virtud de ello puede orientar su conducta en determinado sentido, a saber, el señalado por ella. Es la facultad de proceder ante los semejantes de la manera permitida o indicada en la norma y de exigir de otros u de otros sujetos una conducta correlativa adecuada a ella. Diferentes doctrinas: a- doctrina de la voluntad (Savigny): sostiene q el dcho subjetivo es un poder atribuido x el ordenamiento jurídico a una voluntad- esto tendría dos significaos: 1- representa tener dcho a un cierto comportamiento, acto u omisión x parte de todas las personas o d una persona frente al titular. La ley dicta una norma de conducta q pone a disposición de aquel en cuyo favor se ha dictado dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no d la norma. 2- La voluntad juega el rol de decisiva p/ la creación de ciertos dchos o p/ su suspensión o modificación, así el propietario tiene dcho d vender o alquilar, y el acreedor tiene dcho d sacar su crédito. D este modo la voluntad es la q produce los efectos previstos en las normas jurídicas. b- Doctrina del interés: (Ihering) critica la anterior y desarrolla la idea de q el dcho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Los elementos q constituyen los ppios son: 1- Sustancial: en el q reside el fin práctico de dcho y q es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el dcho. 2- Formal: es el fin únicamente como medio, a saber la protección del dcho, la acción judicial. El interés es lo q constituye el ppio de dcho al q se une la acción judicial. c- Doctrinas mixtas: manifiesta q los elementos de la voluntad y el interés no se contraponen, sino complementan. Se sostiene q generalmente el dcho subjetivo es el poder atribuido a la voluntad p/ la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. La doctrina nacional toma como aceptado este criterio. d- Abelenda: El dcho subjetivo es la facultad, poder o prerrogativa p/ satisfacer intereses humanos q el dcho objetivo reconoce y protege, a quien realmente posee una voluntad, o a quien una abstracción, intelectivamente, atribuye una voluntad ajena, esto es, al sujeto jurídico o persona, q en virtud de tal prerrogativa puede, x si o x otro, hacer u omitir legalmente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos un determinado comportamiento, siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas y respecto d la regla moral, y de los pilares en los q se asienta el orden jurídico.

Clasificación
1. Absoluto: es aquel que a favor de su titular impone a los demás una sujeción genérica de no perturbar ni violar ese dcho. Alude a los sujetos frente a los cuales pueden hacerse valer (personalidad, familia, reales). Relativos: pueden hacerse valer frente a un sujeto determinado

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2. Patrimoniales: tutela directamente intereses económicos valorables en dinero. No patrimoniales: actúan preferentemente en relación a intereses del orden moral (dcho. De flia y de personalidad) 3. Transmisibles: dchos patrimoniales son por regla gral transmisibles. Intransmisibles: son aquellos inalienables, no pueden ser sujeto de actos de disposición, y por lo tanto no pueden ser trasmitidos a 3eros (personales) 4. Accesorios: son aquellos que tienen su vida vinculada a otros (principales) y que se transmite conjuntamente con ellos. Principales: hipoteca, prenda, fianza, etc. 5. Subdivisión de los patrimoniales: - Reales: son aquellas situaciones jurídicas que reflejan el modo de estar de las personas con relación a las cosas (art. 2503) - Créditos u obligaciones (personales): son los que imponen al sujeto pasivo (deudor) dar, hacer, no hacer algo a favor del sujeto activo (acreedor). - Intelectuales: se ejercen sobre las obras de la inteligencia y el espíritu. 6. Subdivisiones de los extrapatrimoniales: a) De la personalidad: se refieren al reconocimiento y respeto de la personalidad humana y su dignidad propia en el doble aspecto: corporal e individual (dignidad, honor, intimidad, etc.), son absolutos, no disponibles y no transmisibles. b) Personales familiares: son aquellos que tiene el sujeto en virtud de la posición que ocupa en la flia. Carecen de contenido patrimonial, son intransmisibles (dcho y obligaciones que emanan de la patria potestad, tutela, curatela, obligaciones esposa/esposo) c) de cooperación: autoriza formar la voluntad y tomar parte en la actividad de sociedades, asociaciones, corporaciones, derivado de la posición de socio o miembro. Código Civil Argentino Codificación: Concepto: Es el último escaño en la evolucion de la presentación d las leyes civiles. Es q en realidad el código es una única ley q se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la exclusividad y la sistematización. Caracteres: a) Unicidad: Trata de un cuerpo único, sancionado, publicado y declarado obligatorio por el Estado en un solo momento donde están todas las normas concernientes a la rama del derecho a la cual el se destina. b) Homogeneidad: Esta se desprende de q se tarta de una ley sobre una sola materia c) Exclusividad: deviene d q en principio no hay normas d esa materia fuera del código. Esto esta manifestado por ej. en el art 22 de C.C. “lo q no esta dicho explicita o implícitamente en ningún art. de este código, no puede tener fuerza de ley en dcho civil aunq anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley gral, sea por una ley especial. d) Sistematización: es su ppal característica, ya q las materias tienen una exposición ordenada y coherente, conforme a un método q por ello reviste especial importancia en la tarea codificadora. e) Ventajas de la Codificación: esta se presenta como un avance en la exposición de las normas, puesto q facilita enormemente su conocimiento, interpretación, aplicación enseñanza. Normalmente evita dudas acerca de la vigencia de algunos textos en determinadas materias, contribuyendo a la seguridad jurídica. Aun asi hoy asistimos a una decadencia de la codificación, como consecuencia de la inflación legislativa vinculada a la creciente complejidad de las relaciones sociales. Reseña Histórica La legislación civil a partir de 1810: a) Vigencia del dcho Hispánico: al producirse la rev. De mayo se encuentran vigentes las leyes q la metrópoli había sancionado para las indias, y otros textos q no tenían sanción oficial pero se aplicaban efectivamente (7 partidas). Las inst. judiciales eran impuestas por España. Esto generaba grandes problemas, nunca se sabía cuales eran aplicables y en ocasiones se exigía la prueba efectiva del uso. Las partidas eran de aplicación posterior a otros 8 textos, pero lo cierto es q nuestro virreinato tenía gran influencia en la resolución de pleitos. b) Emancipación Nacional. Derecho patrio: Esa legislación devino incompatible con la emancipación. A partir de 1810 los sucesivos gobiernos van dictando leyes aisladas, algunas de ellas son verdaderamente revolucionarias pero todas incoherentes. Por ej. la Asamblea del año XIII suprimió el mayorazgo, la esclavitud a futuro, las encomiendas, etc. Ello importó un paso fundamental dentro de la igualdad conformando un verdadero estatuto republicano de la flia, de la sucesión y de los dchos reales. Una ley del 20 de marzo de 1833 autoriza al gob. A dar dispensas para contraer matrimonio entre distintos cultos. Las cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y nulidad fueron excluidas de la jurisdicción eclesiástica y se creo el ministerio de menores. Leyes especiales dictadas por las prov. Admitieron la emancipación. Se mejoró el status sucesorio del conyugue y se dictaron leyes relativas al estado civil. Por lo tanto en la época de la sanción del código estaban en vigor textos hispánicos y la dispersa legislación provincial.

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Murió el 30/03/1875. Dps de la batalla de Cepeda fue miembro de la convención prov. Monitor. d San Luis (stos Ortiz) le facilitó el camino. en la UBA. en aquella época empezó su renombre como abogado y jurista. Heignesio. Indiano y Patrio. civil. dominio y posesión y adopción del ppio de domicilio aplicado al estado y la capacidad. Se reserva a las prov. civ. este fue sancionado como cod. y el foráneo le sirvió para perfeccionar nuestras inst. de Napoleón y sus comentaristas: Según Segovia la mitad de los art. 67 de la C. del cod. 67 (atribuciones del Congreso) el dictado de los cod. Dcho Hispánico. civ. Jurídica del país. En 1862 fue elegido Senador Nac. y a los estudiosos Maynz. Dps de Caseros ya no dejó de ocupar un lugar de primerísima fila en la conducción politica del país. FUENTES a) Dcho Romano: Fuente indirecta ya q nada esta extraído exactamente de ningún jurisconsulto romano. cuyas costumbres Vélez conocía y respetó. De comercio ya estaba hecho y por ley de agosto de 1862 se lo convierte en cod. en el 59. Ortolo y sobretodo Savigny. A los 18 se recibió en bachiller en arte y a los 20 de bachiller en leyes. As. Vélez se desempeño como hombre de Consejo: Fue ministro de gob y RREE de Obligado y Alsina. d fondo. La Const. Vélez Sarfield (ministro de Gob. penal y de proced.. e) La ley 36 y el decreto del 20 de octubre de 1864: A pedido del Dip. De comercio del estado de Bs . Concretamente se advierte a través de los romanistas a quienes admiraba Veléz: Vinnio. las obligaciones en gral. comercial. La caída de Rivadavia y la Federación lo relegaron a un 2do plano. Sesecionada se le encargo a Eduardo Acevedo la redacción de un código de comercio con la ayuda de D. En 1842 se embarcó hacia Montevideo. Voto a favor de la CN de 1826 (unitaria) y fue el encargado de llevar el texto a las prov. Representó a San Luis en Congreso Gral Constituyente de 1824 se destacó su capacidad y espíritu de trabajo. Siendo el dcho patrio vigente y conocido. comercial. de 1854 encarga al PE el nombramiento de una comisión codificadora. en lo único q innovo es en la técnica legislativa. Años estuvo Vélez alejado de la política por sus vinculaciones con el bando vencido. la amargura y el destierro lo mueven a gestionar el perdón de Rosas q consiguió en 1846. Esta tarea no tuvo siquiera ppio de ejecución. del q pudo emerger x su amistad con Quiroga de quien fue abogado y consejero. El Codificador: Veléz Sarfield Nació en Amboy Córdoba 18/02/1800. continuó la tradic. Reinstalado en Bs. Francés han sido reproducido por Vélez. Cujas. negoció los tratados de convivencia con la Confederación. se dedicó al estudio del dcho. si bien solo 145 han sido copiados. Cursó sus estudios en el colegio Monserrat de Córdoba. Unificado el estado nacional y bajo el imperio del art. asesor de gob reorganizó y dirigió el bco prov de bs as. mayores referencias parecían superfluas e innecesarias. europeos. penal y d minería. q observo y modificó la CN de 1853. se proced. Para poder ejercer como abogado debió realizar dos años de práctica forense. De 1853 establecía en su art. de comercio del estado de Bs. d) El cód. pero no p/ sustituirlas por otras extrañas a nuestra sociedad. Copia sus estructuras básicas y reflejan el espíritu romano con más fidelidad q los cod. En dic 1822 tomo posesión de estrados.) En menos de un año prepararon el trabajo q fue presentado en Abril de 1857. Civ. de la nación. As. luego es ministro de Hacienda de Mitre y del Interior de Sarmiento. El cod. patria en la materia. José María Cabral se sancionó en junio de 1863 la ley 36 por la q se autorizaba al Pe nombrar a las comisiones q redactarían los proyectos de los cod. As. este ultimo es el más citado en especial con respecto a las pers.N de 1860 el congreso sancionó los cod. La muerte de sus protectores y su simpatía por los unitarios lo hicieron sospechoso. Miembro de la legislatura porteña. As. c) El Cod. Mitre por Decreto 20/10/64 designó a Vélez Sárfield para q presida la comisión encargada de la redacción del cod. Por otro lado Vélez fue un eximio conocedor de las partidas. As. Hace referencia frecuentemente en sus notas. penal de minería y ordenanzas militares. Jurídicas. y su parentesco con el gob. gracias a su prestigioso estudio en Bs. Sin embargo según Borda se exagera 6 . erigida luego de aquella batalla. respetando la tradic. D CUYO y presentarlo a Facundo Quiroga quien lo rechazó. Siempre ambiciono actuar en Bs. Lo cierto es q el cod. Fundo y dirigió “el Nacional”. para dictar los código civ. el cod. de esa mat. impugno el acuerdo de San Nicolás. b) Dcho Vigente: Comprende Legislación Española. Entre tanto en 1864 había recibido el encargo del Cod. obtiene la devolución de sus bienes y logra la estimación de Rosas y Manuelita quienes le encargan algunos dictámenes de suma importancia. Mackledey.As: Estando Bs. El codificador tuvo en cuenta el dcho vigente. La ley nº 12 del 30 de nov. Producida la segregación de Bs.Derecho Civil 1 c) Organización nacional: Urquiza como director provisorio dictó en el 1852 un decreto mediante el cual se organizaba una comisión dividida en 4 secciones. pero esta fue postergada sine die. La pobreza. Su versación en economía política le valió ser designado prof.As. Se convirtió en un erudito y en un sabio jurisconsulto.

e) Ley de venta d inmuebles fraccionados y a plazo nº 14005 – 30/09/1950: reguló la venta d plazos d lotes d terrenos. el prusiano. Los comentaristas más destacados de este cod. entre los autores destaca a Goyena (proyecto CC para España). tbn poseía gran precisión conceptual. Troplong (sucesión testamentaria y dcho reales) Demolombe. Este clasifico y sistematizó este material conforme al método q expone en su introducción. el austriaco y el ruso. q es una disquisición jurídica pura. j) Ley d Registro d la Propiedad del Automotor (decreto ley nº 6582/58): crea registro nacional d la propiedad del automotor y modifica sustancialmente el régimen dominial d esas cosas al obligar el registro d los negocios jurídicos d la propiedad y declarar q el propietario es quien tiene inscripto a su nombre el vehículo. francés se produjo en la técnica jurídica. es sumamente original.12/11/1888: sustituyó el régimen matrimonial del código civil por medio del cual se permitía a los no católicos celebrar matrimonio. el esbozo era un anteproyecto. el sajón. Incorporó el bien d familia inejecutable x deudas posteriores a la constitución como tal. Civiles I sección: Obligaciones II sección: Hechos y actos jurídicos III: sección: contratos Libro III: de los dchos reales Libro IV: de los dchos reales y personales. son: Aubry y Rau. cuenta con notas referentes a como debe interpretarse las dif disposiciones. 7 . h) Ley de Régimen d Menores y d la Familia nº 14394 – 30/12/1954: Reforma en cuanto a capacidad para celebrar matrimonio. e) Otras fuentes: Borda cita como otras fuentes a: Cod. Civ de Chile elaborado por Bello q Vélez juzga muy superior. Poseía un gran rigor lógico lo q llevó al autor a crear divisiones de cada tema. De la legislación portuguesa. ello motivo q años dps se sancionaría la ley de matrimonio civ. Vélez adoptó el matrimonio canónico como el único válido. g) Ley sobre Catastro y Prescripción de Inmuebles nº 14159 – 03/10/1952: normas sobre catastro y reglamentó como juicios contenciosos el procedimiento d adquisición d inmuebles x prescripción. Chabot. al de los estados Sardos. Esta ley a su vez fue modificada en 1968 x ley 17711 y sustituida x ley 23515 de 1987. II sección: de los dchos personales en las relac de flia Libro II: de los dchos personales en las relac. el italiano. c) Ley de Adopción nº 13252: la adopción no había sido incluida en nuestro código hasta la sanción d esta ley.q nuevamente reglamentó esa forma d disolución d matrimonio. pero quedo inconcluso al llegar a las sucesiones debido a la renuncia de Freitas. i) Ley de Nombre nº 18248. actualmente todos los hijos son iguales ante la ley (ley nº 23264). simple ausencia y presunción d fallecimiento. d) Ley de Propiedad Horizontal nº 13512 – 30/09/1948: el codificador había prohibido la división horizontal d la propiedad (art 2617). Al del estado de Louisiana. q fue sustituida x ley 19134. f) Dcho canónico: tuvo influencia particularmente en materia de dcho de flia y matrimonio. Disposiciones comunes I sección: sujeciones II sección: privilegios III Sección: prescripción Leyes Modificatorias y Complementarias del Código Civil a) Ley de Matrimonio Civil nº 2393 .Derecho Civil 1 la influencia del cod. Imposibilita la celebración del matrimonio a los no católicos. y Zachariae. esto fue derogado por esta ley. Sigue hoy vigente con modificaciones q introdujo la ley nº 23266. suprimía parcialmente las distinciones entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Introdujo el divorcio vincular. Se encuentra vigente en lo sustancial. Método I Título preliminar: De las leyes II Título Preliminar: de los modos de contar los intervalos del dcho Libro I: de las personas I sección: de las personas en gral. (ley nº 2393). a Story y Foelix (problemas de dcho inter priv) a Serrigny (sobre dcho adm) y a muchos más. francés pues este a su vez posee influencia romanista. b) Ley de Derechos civiles d la mujer nº 11357 – 14/09/1926: amplió considerablemente la capacidad civil d la mujer casada. luego suspendido por decretoley 4070/56 y luego sustituido x ley nº 23515. La influencia mayor del cod. f) Ley sobre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio nº 14367 – 11/10/1954: introdujo sustanciales reformas al régimen del derecho d familia. d) La obra de Freitas: Freitas era un eminente jurista brasileño a quien se le encargó la org. hasta hoy vigente.

al exigir el consentimiento del cónyuge para disponer d los más importantes bienes del matrimonio (art. 954). h) Admisión d la mora automática d las obligaciones a plazo (art 509) i) Introducción del pacto comisorio tácito en los contratos (art 1204) j) Admisión del divorcio x mutuo consentimiento (art 67 bis.363 v) Nuevas reglas d colación (art 3477) y sobre orden hereditario (art 3569 bis. parte gral: persona. Es una obra moderna ajustada a un excelente método: título preliminar con 3 capítulos con disposiciones generales. inconvenientes o fraudulentas del cónyuge administrador. mas humano. d) Mayoría d edad los 21 años art 126 e) Ampliación d la capacidad d los menores d 18 art 128 f) Admisión d la emancipación dativa al lado d la derivada del matrimonio y se aumenta el ámbito d su capacidad (art 131) g) Introducción d la teoría del riesgo creado en materia d ilícitos (art 1113).la Secretaría d Estado d justicia designó una comisión q debía estudiar la reforma del Código Civil. k) Abreviación d los plazos excesivamente prolongados d prescripción. n) Modifica el sistema d los efectos d la ley con relación al tiempo (art 3) o) Reconocimiento d la costumbre como fuente del derecho (art 17) p) Nueva regulación d la persona jurídica (art 33. El Libro Tercero d las obligaciones y sus fuentes. y se ha hecho más estrecha y vital la sociedad conyugal. 48) q) Introducción en nuestro derecho positivo d la institución d la inhabilitación. Libro II. l) se mejora la situación d la mujer casada. 3581. 3576 bis. con lo q modifica sustancialmente la ubicación d esta materia. arts. donde trata de las personas. -Antecedentes: poco después d producida la revolución de 1966. poniéndola en pie d completa igualdad con el marido. El 01/10/1936 el proyecto fue elevado al Poder Ejecutivo y este lo envió al Congreso. en el Libro Segundo (parte especial) trata del derecho d familia. El Libro Cuarto d los derechos reales y el Libro Quinto d sucesiones. Hubo un cambio d filosofía liberal individualista y positivista por otra d contenido más social. Se destacaron: a) admisión d la teoría del abuso del derecho (art. la teoría d la imprevisión y el principio d la buena fe como regla d interpretación d los contratos (art. pero su importancia no radica en la cantidad sino en el cambio d orientación q se refleja en algunas d las instituciones incorporadas. r) Reforma d algunas disposiciones sobre tutela y curatela y admisión d la astreintes Art 66b bis s) La reparación amplia del daño moral y la responsabilidad civil contractual Art 522 y extracontractual 1078 t) Inscripción registral como forma d publicidad para la transmisión d derechos reales sobre inmuebles Art 2505 u) Se presume la aceptación d la herencia bajo beneficio d inventario Art 3. que comprende normas aplicables a toda relación jurídica.  Anteproyecto d 1954: Es obra del Instituto d Derecho Civil d la Dirección d Institutos Jurídicos dependiente del Ministerio d Justicia. b) La muy importante reforma del artículo 2513. m) Acentuación d la seguridad jurídica protegiendo a los terceros adquirientes d buena fe y a título oneroso (art 1051) y a quienes han adquirido un inmueble x boleto d compraventa (art. hechos y actos jurídicos y tutela d los derechos. preocupado d una justicia más auténtica. Libro IV. atribuía al dueño poderes omnímodos. Se reformaron cerca d 200 artículos. los hechos jurídicos y el ejercicio los derechos. 46.  Proyecto d 1936: Bibiloni falleció poco después de entregar su trabajo a la Comisión Reformadora que lo había nombrado. 1085).3585 y 3586). familia. Libro I. q siguiendo las ideas del liberalismo manchesteriano. y encargó a Lafaille y Tobal la redacción definitiva. Ley N 17711 – Reforma de 1968 Sancionada el 22/04/1968. El nuevo texto suprime esas potestades inicuas y prescribe q debe hacerse un ejercicio regular d la propiedad (limitación del carácter absoluto del dominio. sucesiones: trata d la herencia. ésta juzgó que era necesaria una revisión general del mismo. donde nunca fue considerado. 45. incluye un Libro Primero que contiene una parte general. en particular los contratos. 3576. Rige a partir del 01/07/1968. 1198). el vicio d lesión (art. 8 . 3571. 1071). prescripción y registros.Derecho Civil 1 Proyectos d Reforma Integral  Anteproyecto d Bibilioni: se hizo sobre un método moderno. Esta obra tuvo gran mérito. normas d derecho internacional privado y cómputo d plazos. Llambías fue el verdadero impulsor d este anteproyectos. bienes.con lo q se protege a los cónyuges d las enajenaciones inconsultas. 1276 y 1277). obligaciones. 3573. pues siguiendo los códigos alemán y brasileño. inclusive los d degradar y destruir la propiedad. 2512-2513 c) La Modernización ha resultado no solo del cambio filosófico sino tbn d haberle impreso la dinámica apropiada a nuestro tiempo. derechos reales e intelectuales. Libro V. ley d matrimonio civil). Luego. Libro II.

pero si q su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida. que sean d carácter general. estable. por ejemplo: un contrato que produce efectos inmediatos. Ley en Sentido Formal: Es el acto emanado del PL que en el orden nacional se elabora a traves d lo dispuesto en los artículos 68 a 73 d la CN. Otras veces. en el lenguaje jurídico con la expresión ley se alude a la que emana del proceso legislativo cumplido de acuerdo con los preceptos de la Constitución Nacional relativos a la "Formación y sanción de las leyes". Las normas jurídicas pueden ser distintas disposiciones. sanción q en el orden civil puede ser la nulidad del acto. Suficientemente Promulgada hace referencia a que ha d haber sido establecida x el legislador conforme al mecanismo constitucional.  Cuando la ley señala la fecha d su entrada en vigor: La ley es obligatoria desde el momento señalado en ella.  Generalidad: se trata d una norma dictada con carácter general y no con relación a cierta persona en particular. el tema sobre el que lo que versa.  Autenticidad: la ley debe emanar del poder con funicón legislativa. De ahí que sea necesario distinguir el sentido amplio y el restringido. Responden a este concepto: la CN y las Constituciones provinciales.Derecho Civil 1 w) Derogación d la prohibición del casamiento entre leprosos. Común significa q es una norma formulada en términos generales x haberse establecido para un número indeterminado d actos. 9 . cuando señala q las leyes son obligatorias para todos los q habiten el territorio d la república. administración pública. la justicia d la ley está también vinculada a su adecuación a la CN. q no se agote en un caso. los reglamentos d la corte suprema. las individuales. que tiene un elemento material que se traduce en la norma general. la ley emana d autoridad pública y x ello actúa en la soberanía política diferenciándose d las reglas impuestas x poderes privados. general y abstracta. Por eso no son leyes en sentido material las q conceden una pensión a determinada persona. ley es toda norma jurídica imperativa de carácter general. bajo el título “d la formación y la sanción d las leyes”. Justo se refiere a la igualdad d tratamiento d situaciones iguales. si estatuyen normas generales. la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. Caracteres  Obligatoriedad: es la esencia d la ley para asegurar su cumplimiento y real vigencia. Desde otro punto d vista. obliga a todos. la indemnización d los daños y perjuicios ocasionados a 3ros. en consecuencia el tema se relaciona con la sanción y la promulgación d la ley. las ordenanzas municipales de carácter general. etc. ejercido en forma legítima. Naturaleza: Origen Público. Ley en sentido material: Es la norma escrita sancionada por la autoridad pública competente.  Justicia: el concepto d justicia se vincula a la igualdad. y desde el día en q ellas determinen. las leyes dictadas x el Congreso Nacional y x las Legislaturas Provinciales. la urgencia d la media puede mover al legislador a prescindir del plazo d8 dias para los departamentos d campaña. y acordadas d las cámaras d apelaciones cuando establecen normas generales. Si no designan tiempo. es decir la supremacía constitucional. suficientemente promulgado”. es lo q dispone el artículo 1º del CC. Estas leyes reciben un nro q las identifica y según su contenido serán al mismo tiempo o no leyes materiales. La norma jurídica es el contenido de la ley. Es el carácter imperativo d la ley. Pero si esto es así. sean ciudadanos o extranjeros. los decretos reglamentarios del PE. Revisten este doble carácter las expresiones del PL nacional o provincial. la ley es también una norma jurídica cuando tiene un contenido jurídico y es sancionado por el Estado. o como se dice en doctrina. no siendo imprescindible q se aplique a todos los habitantes. En sentido amplio. En el orden provincial son dictadas por las legislaturas d cada provincia. etc. que no específicamente pueden ser establecidas por el Estado. BOLILLA 2 Teoría general de la Ley Concepto Suárez: “Es el precepto común. establecida por la autoridad social investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta obligatoria. La ley es una especie de norma jurídica. Puede ocurrir q la trascendencia d la reforma legislativa imponga un plazo mayor q el fijado en el artículo 2. justo. los edictos d la policía. pero son únicamente formales las que se refieren a asuntos concretos del gob. Efectos d la Ley con Relación al Tiempo Fecha d Entrada en Vigencia Art 2 CC reformado x ley 16504 dice: “las leyes no son obligatorias sino dps d su publicación. tales como la patria potestad o los poderes convencionales. domiciliados o transeúntes. ley en sentido material y ley en sentido formal. Hace referencia a q se establece para un nro indeterminado d personas o d hechos. inclusive en algunos casos puede establecerse q la ley se aplique con retroactividad. x ej. Contiene siempre una sanción para el q la viole. es la norma en sentido general. y un elemento formal que es la legislación. serán obligatorias dps d los 8 días siguientes a los d su publicación oficial”. Ley y Norma Jurídica La ley para la Ciencia del Derecho.

pero no extinguidos al entrar en vigencia. propiciando la aplicación inmediata d la nueva ley a los contratos en curso. debe cumplir 2 requisitos conforme lo dispone el art. pasan a integrar el contrato. y de los contratos posteriores.  Consecuencias alas q se aplican las nuevas leyes: consecuencias son todos los efectos d hecho o d derecho q reconocen como causa a una relación jurídica existente.  Principio d irretroactividad salvo disposición legal en contrario  Límite d la retroactividad dada x los derechos amparados x la constitución. En efecto. La constitución d sociedades típicas. por lo q estos se siguen rigiendo x la ley antigua. 3 del CC  Aplicación o efecto inmediato d las nuevas leyes a las situaciones jurídicas en curso. El 1º requisito es inherente a ella su declaración. Ha sostenido como fundamento que d este modo subsistirían dos ordenamientos distintos en materia contractual. La ley vieja tiene. un efecto llamado ultra activo o de supervivencia como si fuera una cláusula que asumieron en el contrato las partes y que no es necesario alterar por no estar afectado ningún interés público o general. d otro modo habría retroactividad. pero se aplican si ellos nada disponen. dado que atienden solo intereses particulares. El 2º requisito es una limitación del 1º. Efectos Diferidos. y a las situaciones jurídicas nacidas o hechos acaecidos bajo la vigencia d aquella. y q es manifiesto q las nuevas leyes deben ser preferentemente d aplicación inmediata x considerarse mejores q las sustituidas. la q se aplicará a las situaciones y relaciones jurídicas q nazcan con posterioridad a ella y a las consecuencias d las situaciones y relaciones jurídicas existentes al tiempo d entrada en vigor del nuevo texto legal. De allí q aplicar una nueva legislación supletoria a un contrato en curso podía significar una mutación importante d las obligaciones y derechos q las partes se habían atribuido en el contrato. que desde luego. Borda sostuvo q la legislación supletoria debía presumirse incorporada al contrato. aún cuando las partes no lo hubieran dicho expresamente. En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada. Normalmente se entendió q de esta manera se respetaba la voluntad d las partes expresada en el contrato. 10 . la nueva normativa es aplicable a ese proceso d constitución. puede darse un fenómeno d supervivencia d la ley antigua cuando la nueva ley contiene disposiciones supletorias q no se aplican a los contratos en curso d ejecución. se produce el fenómeno de dos leyes vigentes al mismo tiempo. pueden ser dejadas de lado en los convenios. ya q la ley no debe afectar las mencionadas garantías constitucionales.  Subsistencia d las leyes supletorias vigentes al tiempo d la conclusión d los contratos. se regulan por la nueva. Ultractividad Art 3 trae una regla q consagra la subsistencia d la ley antigua. Cuando las leyes en conflicto son supletorias. el de los contratos anteriores la nueva. Llambías ha criticado la solución del art 3. pues se incorporan por voluntad implícita de las partes. si durante ese proceso d constitución se modifica la ley. Efectos Inmediatos y Diferidos Nuestro código adopta d manera expresa la regla del efecto inmediato d la nueva ley. que se rigen por la anterior. x lo q la misma obedecerá a la necesidad d su aplicación retroactiva.  Situaciones jurídicas ya constituidas o ya extinguidas: se rigen x la ley bajo la cual se constituyeron o extinguieron. las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso d ejecución. 3: q la ley así lo debe declarar expresamente y q no afecte los derechos q estuvieran amparados por garantías constitucionales. Para q una ley sea retroactiva. En cambio. la ley nueva puede tener efecto retroactivo si ella misma lo establece o 2º. Si un matrimonio se concluyó d acuerdo a la forma exigida x la ley. por tanto. Retroactividad La retroactividad se da cuando la nueva ley se aplica a los actos jurídicos realizados bajo el imperio d la ley antigua.  Excepciones: la noción d efecto inmediato tiene dos excepciones: o 1º. la reforma q d este se haga no lo afecta aun cuando agregue nuevos requisitos. Se considera que al ser leyes que reemplazan la voluntad expresada por los contratantes. Las nuevas leyes se aplican a las consecuencias q se producen después d la sanción d una nueva ley. y si lo hiciere será declarada inconstitucional. Al sobrevivir la ley modificada. proyectándose hacia el futuro en lo que a ese contrato concierne. En curso de ejecución están los contratos ya celebrados cuando se sancionó la nueva ley. Esta solución era grata a los ojos d los juristas q hicieron un dogma d respeto a la autonomía d la voluntad.  Situaciones jurídicas en curso d constitución: algunas situaciones jurídicas tienen un iter constitutivo.Derecho Civil 1  Caso en q la ley no establece la fecha d comienzo d su vigencia: las leyes entran en vigencia a los 8 días d su publicación oficial Principios q surgen del art.

Efectos de la ley con relación al territorio Análisis del primer titulo preliminar del CC La aplicación territorial surge del artículo 1º del CC: “las leyes son obligatorias para todos los q habitan el territorio d la república. fiscal) e igualmente inaplicable la ley extranjera cuando se opone a la religión. penal. El ppio de irretroactividad no afecta al legislador q pueda dictar leyes de ese carácter. Es al legislador al q hay q temerle pues si estos dictan leyes injustamente retroactivas se pueden producir perjuicios irreparables. en la protección const. en colisión con las leyes extranjeras. Pero esto trae tan graves inconvenientes q el legislador no a podido menos q desconocerla y admitir excepciones.  Aplicación: cuando se trata d someter las relaciones nacidas entre las personas a las normas jurídicas (leyes. a la religión el Estado. La inseguridad en el goce de los bienes. sino en el amparo const. Cuando estén en juego los principios d orden público. sino q los ampara en todo caso. Los casos mencionados x ese precepto no son sino meras aplicaciones del principio d orden público x lo q toda ley q resultare lesiva a las instituciones fundamentales del país serán obviadas x el juez. sólo obliga al juez en el caso en q la ley nueva nada disponga. sean ciudadanos o extranjeros. fueren más favorables a la validez d estos actos”. Por lo tanto al darles jerarquías const. o a la moral y a las buenas costumbres. aun cuando x el primer envio correspondiere la aplicación extraterritorial d la ley extranjera. el desconocimiento de los dchos nunca han provenido de los jueces. Normalmente esta 11 . La corte suprema cuando ha árido proteger un dcho no ha acudido al CC sino a la a la protección de la CN dado q el primero es insuficiente para dar seguridad y continuidad a los dchos. para el pasado y para el futuro. Hay ciertos casos d aplicación extraterritorial cuando la misma ley lo dispone. Concepto. se los protege frente a toda ley q los afecte sustancialmente. se la dejará d lado volviéndose a la aplicación territorial d nuestras leyes. a la tolerancia d cultos.3º fueren d mero privilegio. no obstante a ello ha debido reconocer la constitucionalidad de numerosas leyes q los afectan. 4º cuando las leyes d este CC. También ha ocurrido con la jurisprudencia de nuestra cortes suprema de justicia según la cual el ppio de q las leyes no pueden tener efectos retroactivos si afectan dchos adquiridos patrimoniales es de orden constitucional. La solución Del problema de la seguridad individual no esta pues. si aquella ley ha sido dictada en odio al culto católico. No se resguardan así todos los dchos actuales. de todos los dchos adquiridos pues esto resulta jurídicamente imposible.Derecho Civil 1 Seguridad jurídica y el principio de irrectroacividad Según borda. d una sociedad solo algunos países latinoamericanos y noruega lo han establecido en su CN. costumbres o principios generales). administrativo. el juez deberá abstenerse d hacerlo cuando tal ley esté en pugna con el derecho d nuestro país (CN al. se está aplicando el derecho. Técnicas Jurídica d Aplicación Interpretación y Aplicación d las Leyes. al introducir el ppio de irretroactividad en la CN se le otorga una rigidez q no concuerda con las necesidades jurídicas políticas y economía. No los ampara tan solo porq la ley los afecta con carácter retroactivo. De esta manera la protección de los dchos no solo esta por sobre encima de la ley. De aquí surge toda vez q corresponda aplicar la ley extranjera. domiciliado o transeúntes” Contenido SITUACION LEY QUE RIGE Estado Domicilio Capacidad/ incapacidad de hecho Instrumentos públicos Lugar de celebración Contratos (tbn reformas y solemnidades) En situación permanente Lugar en el que están situados Los que el propietario lleva consigo Bienes muebles Uso personal Domicilio (del propietario) Para venta o transporte Inmuebles (situados en Arg) Leyes Argentinas Sucesiones Domicilio (del causante) Aplicación del Derecho Extranjero Como regla general aparece la aplicación territorial d la ley. peor existe la conciencia clara de q no deseamos q estos se mantengan inmutables para el porvenir. 2º cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu d la legislación d este CC. sino q es completa. como lo haría la protección indiscriminada e imposible de los dchos adquiridos. tal como lo dispone el artículo 14 del CC: “las leyes extranjeras no serán aplicables: 1º cuando su aplicación se oponga al derecho público criminal d la república. d aquellos dchos q se estiman fundamentales para el individuo y la soc.

si el juez estima q una norma es injusta. debe aplicarse No se concibe la existencia d un derecho injusto. 4. el juez no puede determinarse x apreciaciones d carácter estrictamente subjetivo. Las llamadas leyes interpretativas significan en realidad una nueva norma jurídica. el concepto d derecho implica la idea d justicia. es impropio hablar d interpretación legislativa. modificarla. Fin d la ley: toda norma jurídica se dicta con un propósito determinado. particularmente con las posteriores. la q mejor se adapta a las actuales circunstancias. Es concreta. substituirla x otra. no es derecho. ya que sólo puede ser debidamente aplicado lo q es comprendido en su propia razón d ser. relación de la disposición interpretada con otras de la misma ley o de otras leyes: las normas legales no deben interpretarse aisladamente sino armonizándolas con otras disposiciones de la misma ley. Texto de la ley: El juez debe atenerse al texto de la ley considerando el lenguaje técnico-jurídico. Hoy tal procedimiento a caído en desprestigio pues lo q interesa al intérprete es cual es al interpretación más justa. La ley es lo q los jueces dicen q es. sociales y políticas: El juez debe apreciar las circunstancias del momento. La Constitución Nacional incluye entre sus preceptos todos los principios fundamentales del derecho natural. lo q significa q toda ley injusta es anticonstitucional. x los intereses en juego y la moral. la aplicación en cambio es una actividad dirigida a determinar los efectos y consecuencias jurídicas q produce la norma q corresponde. Es un importante aporte al esclarecimiento del sentido d los textos legales. El derecho. la negativa d aplicar una ley injusta no ofrece ningún conflicto d orden legal. pero no la interpreta.  Interpretación Judicial: es la más común. Para q sea legítima la negativa del juez a aplicar la ley. Esta tarea de aplicar el derecho impone: a) elegir la norma aplicable. 2. q los jueces utilizan con frecuencia. deben ser justas.Derecho Civil 1 aplicación va a tener como resultado final una sentencia.  Interpretación: esta precede a la aplicación. aun injusto. y apreciar su eficacia en cuanto al gobierno d las relaciones jurídicas. no basta q estime q la solución legal puede ser sustituida x otra mejor. El CC debe ser interpretado en concordancia con las nuevas ideas jurídicas. puesto q los jueces integran el ordenamiento jurídico y sus fallos tienen carácter obligatorio para las partes. Es abstracta y casi siempre puramente lógica. debe haber una colisión radical entre ella y los principios del derecho natural. Para decidirse a negar validez a una ley. 5. q son resultado de las convulsiones sociales. referida a la norma aplicable al caso concreto. contradictorios. En nuestro derecho positivo. El texto debe tenerse siempre presente como manifestación autentica y solemne del espíritu. ya que le basta con el poder d dictar la norma. discusión parlamentaria y otros trabajos preparatorios: para establecer la intención del legislador. debe señalarse q la interpretación es una actividad d conocimiento. Las normas jurídicas dictadas x el poder público. d allí q la aplicación es un acto d autoridad. pues su finalidad es precisamente revelarlo. La expresión “voluntad del legislador o de la ley” se emplea aludiendo al propósito q ha inspirado a la norma jurídica ( y no a la intención psicológica del legislador). para merecer el nombre d jurídicas. y el preámbulo establece afianzar la justicia. tanto aquella d la cual se extrae el mandato particular como d aquellas cuya aplicación se excluye en el caso completo (*Galgano)  Vinculación con la Interpretación: aplicación e interpretación son actividades íntimamente ligadas. xq no es una ley. y b) atribuir sentido a las normas. El problema del Derecho Injusto La postura tradicional en esta materia es la de q el intérprete no puede juzgar acerca d la justicia d la ley. pues el Poder Legislativo es el q dicta la ley. X consiguiente. un mandato particular y concreto derivado d la aplicación d las normas jurídicas con efecto en el caso particular. un acto d imperio x el cual el juez decide el litigio. o q es inconveniente. Además los trabajos preparatorios suelen ser confusos. busca el sentido d la ley q más convenga al caso que debe decidir: es una interpretación influida x los hechos del caso. La suprema corte ha reconocido el valor de interpretación auténtica a las 12 . la consideración de estos factores permite seguir el pensamiento de los autores de la ley y precisar su alcance. x lo tanto el juez argentino puede negarse a aplicar una ley injusta. Sin embargo. Fuentes. debe negarse a aplicarla. Tipos d Interpretación  Interpretación Auténtica o Legislativa: Según Borda. Condiciones economía. Se debe concordar la vieja ley con el espíritu de la legislación contemporánea e interpretarla de acuerdo con necesidades y tendencias actuales 3. Tbn debe coordinárselas con las de las otras leyes. aparentemente comprendidas en el ámbito d su vigencia (LLambías). Por texto debe entenderse no solo la letra sino tbn su espíritu. el bien común.  Interpretación doctrinaria: es la que hacen d la ley los autores y tratadistas. es buscar el sentido y valor d la norma para medir su extensión precisa. Reglas de interpretación de la ley 1. la única q interesa desde el punto d vista del derecho positivo. el intérprete debe contribuir a q ese fin se cumpla. la q satisface con más acierto el espíritu de la ley.

Pero el juez puede desdeñar la solución de la nota. insuficiencia de las leyes”. Lagunas Legislativas El positivismo jurídico. si considera q el art. Precepto tomado del art. 16. la solución debe ser igual. Los tribunales suelen invocarlos pero con moderación. en caso de que la interpretación gramatical falle. En la práctica de lo tribunales estos trabajos se invocan solamente si favorecen a la interpretación q se cree preferible. Pero si se les reconoce valor como antecedente histórico y doctrinario. en su caso. ante la necesidad de colmarlas para la resolución de los casos particulares que se presentan a los jueces. c) La analogía: mediante iguales razones. tanto más en cuanto Vélez no revisó todas las notas. para apoyar una solución q se ha decidido de antemano. pero tiene valor en al interpretación de ley a los antecedentes de su sanción suelen desarrollar y completar el pensamiento contenido en el art. Se ha observado q la lógica es impotente para llenar todos los vacíos resultantes d la insuficiencia d los textos. el Código Civil establece la siguiente progresión para interpretar la ley: a) las palabras de la ley. e) Actualmente. resolverá por los principios generales del derecho. o a los fundamentos del mensaje del PE en q eleva al Congreso un proyecto de ley q dp resulta sancionado. Notas del CC: estas no forman parte de la ley ni tienen fuerza obligatoria. como lo señala el art. Analogía: autorizada en el art. 16. pues a través d los medios d integración el juez debe encontrar siempre una solución. 10. d) Frustrada la búsqueda de solución por esas vías corresponde acudir a los principios generales del derecho. 18 de la Constitución Nacional. Ello equivale a rechazar el dogma positivista. Aún así. habida cuenta de la virtualidad de la costumbre como fuente del Derecho. paralelo o aun antepuesto a la misma ley. es decir que si la cuestión no puede resolverse por la palabra ni por el espíritu de la ley. Consiguientemente. Estos textos nos enfrentan al problema de la plenitud del ordenamiento jurídico y la existencia de lagunas. 17) y si aun fuere dudosa. Una norma negativa (todo lo q no está prohibido está permitido) q complementara el sistema jurídico resuelve muy poco en la esfera d la aplicación práctica. esta jurisprudencia ha dado lugar a fallos contradictorios. constituir también un cartabón interpretativo. 15 del Código establece: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio u oscuridad. b) Su espíritu. o tenían por objeto mantener firme el espíritu del legislador. No obstante la interpretación no es un mero ejercicio lógico. para lo cual ha de recurrir a los medios establecidos por el art. esto es. con lo cual se excede lo limitado de la letra de la ley. pues el principio general d libertad sólo podría suplir la ley en las materias q dependen d la autonomía privada. 6. ha sostenido la inexistencia d lagunas. atenderá a los principios de leyes análogas y a la costumbre (art. Obviamente no hay vacíos en el ordenamiento jurídico en sí. la norma consuetudinaria puede. Dentro d estas soluciones. Art. pero carecería d toda eficacia obviamente en el ámbito d los derechos reales o d familia. puede ser interpretado d una manera más justa. no lo es en ámbito penal por principio de reserva que fluye del art. Téngase bien presente que la aplicación analógica. Resultado d la interpretación: si de un texto legal pueden resultar dos o mas interpretaciones de be preferirse la más justa y q resuelva con mayor acierto y equidad los intereses en juego. Por lo tanto. 13 . que es jurídicamente posible en materia civil. pues aún la más perfecta d las legislaciones no puede comprender la totalidad d los casos.. 9. 8. está la recurrencia a la analogía o a la interpretación integradora. 4 del Código Civil francés. Adagios: son preceptos lógicos y ppios de dialéctica jurídica q facilitaban al razonamiento y prestaban apoyo a la argumentación. su fundamento reside en q si el motivo d la ley es el mismo del caso no previsto. Solución de Las Cuestiones Civiles. naturalmente. la existencia d lagunas es admitida. debe darse a este la mismo solución. 7.C. Obligación De Juzgar. suele acarrear consecuencias q no se han previsto y q son injustas el juez puede apartarse del texto y aplicar otros ppios legales. en cuanto exige ley incrimitario “anterior al hecho del proceso”. así como. entre otros. Además las discusiones parlamentarias ayudan a poner de manifiesto el fin de la ley y las circunstancias de la época. consecuencias no previstas: La aplicación de normas legales q en abstracto son justas. pero ella ha sido casi abandonada en la doctrina civilística contemporánea. una interpretación gramatical. sino q importa la valoración de diversos factores.Derecho Civil 1 manifestaciones del miembro informante de las comisiones parlamentarias. Además estos adagios suelen ser contradictorios entre si y la doctrina moderna se ha manifestado contra ellos. impone a los jueces la necesidad de encontrar siempre una solución a todos los casos que se les plantean. 16 del C.

Sin embargo. y q sin embargo es ampliado x la doctrina q legitima al enfermo y al tutor. Los Principios Generales Del Derecho Como Fuente Del Derecho.Cabe destacar que existe corriente doctrinarias positivistas eclécticas que "procuran combinar algunas posiciones precedentes". 26 prescribe lo siguiente: "Si el mes que ha de principiar un plazo de meses o años. en las que no están interesado el orden público. terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Código Civil no prevee el plazo por semanas. sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha Sin embargo. dichos principios generales del derecho son los fundamentos de la legislación positiva de cada Estado. pero deben regir por analogía los principios expuestos Llambías Significa 7 días completos contándose. su nacimiento y terminación. los plazos del día no se contará de momento a momento. en cuyo caso se contará hora por hora. la denominada legalista o estatista. pero tienen valor no porque sean puramente racionales éticos o de derecho científico. por su parte entiende que los principios generales del derecho "son sencillamente los acuñados por la ciencia del derecho". Borda). además pueden estatuir reglas distintas y propias. Estos principios para esta corriente no se encuentran escritas en ninguna ley. aquel vence el 28 de febrero o el 29 si 14 . pueden modificarla o sustituirlas. ya por medio de la conciencia colectiva fundada en los sentimientos íntimos de justicia y equidad que Dios ha inspirado en el corazón de los hombres. Abelenda define "como aquellas normas de conducta que han recibido sanción humana universal. 25 establece: "Los plazos de mes a mes. sostiene que los principios generales del derecho son las normas del derecho romano o el derecho común (Bianchi). un plazo que principie el 15 de un mes. b) Por imperfección técnica: porq alguna materia ha sido regulada sin tener en cuenta alguna d las posibilidades. estos de acuerdo con las reglas sentadas en el párrafo anterior y a partir del día que se celebró el acto. Plazos d Meses y Años. los principios generales del derecho. Meses Y Años. Los últimos 7 artículos del 2º Título preliminar del Código. a qué se entiende por plazos. cómo deben calcularse y cual es su efecto y valor. Dias. y también principios de derecho romano y universalmente admitidos por la doctrina. La corriente denominada positivista científica. la ley o las mismas partes pueden resolver que el plazo se computa por horas. c) Lagunas d regulación: las enumeraciones limitativas o enumerativas pueden ser incompletas o puede darse x verbi gracia. pero que son los presupuestos lógicos necesarios de la distintas normas legislativas. de año a año. que son relativas al calendario. la positivista histórica. los principios son los del derecho natural (Llambías. Para otra corriente. con un sentido de justicia y equidad. como x ej en el art 114 q enuncia limitativamente a las personas q pueden denunciar la demencia. constaré de más días que el mes en que ha de terminar el plazo. Los arts. Plazos De Semanas. debe ser considerado como un conjunto de normas integradas con elementos fijos e inmutables y otros en cierto modo variable de resolver de acuerdo con las circunstancias del caso no previsto en normas legales expresas. En la corriente Iusnaturalista. Modo De Contar Los Intervalos De Derecho. a las circunstancias del caso y en consecuencia. Pueden ser de hecho principios racionales superiores de ética social. los principios generales del derecho deben adecuarse. Otras leyes. Si nada disponen se ajustan a tales reglas. 25 y 26 disponen la manera de contar los períodos de meses y años. y es por ello que las partes en las convenciones particulares. Art. corriese desde algunos de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo. Se alude a las normas propuestas por los juristas en sus obras jurídicas (Pacchioni). Ej: si se estipula un plazo de un mes a partir del 31 de enero. del 23 al 29. sino porque han informado efectivamente el sistema positivo de nuestro derecho (alude al italiano) y llegado a ser de ese modo principios de derecho positivo vigente. y si el plazo. cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año".Derecho Civil 1 Casos en q existen lagunas: a) ausencia d regulación: la ley calla en absoluto porq remite la solución a la costumbre o porq considera q la cuestión todavía no está madura para ser regulada. En la regla general la primera parte dice que los días. Así. contienen reglas destinadas a establecer cómo deben resolverse los problemas temporales de las situaciones y relaciones jurídicas. Art. ya por medio de la opinión de los jurisconsultos. en tiempo y en todo lugar. en la solución de las cuestiones civiles. el último día del plazo será el último día de este segundo mes". 24 establece: "el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche. Otra corriente doctrinaria. y que casi siempre se abren paso aun en medio de la lucha de los intereses y pasiones". Art. terminará el 15 del mes correspondiente. ni por horas. que dominó en Italia. No hay uniformidad de criterios en cuanto a qué debe entenderse por principios generales del derecho. meses y años se contará por el calendario Gregoriano. Estas normas son supletorias.

según el cuál los plazos procesales no corren en días inhábiles. que sin remontar a la idea de ente. Las normas sobre la manera de computar los períodos del tiempo. se comprenderán los días feriados. o los decretos de gobierno. Trata de una categoría jurídica que pertenece al mundo de los objetos culturales y no una realidad de hecho. sino que son seres con dignidad dotados de razón y conciencia. debiendo siempre terminar en la medianoche del último día. Su fuente se encuentra en el art. Recordar que Persona en sentido jurídico según Ferrara. Art 30 Cdgo C expresa “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derecho o contraer obligaciones Esta norma provoca criticas a la técnica legislativa de Velez Sarfield puesto que la tarea de definir corresponde a la ciencia del derecho y no a las leyes. deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”.C. pueden apartarse de estas normas. Del mismo modo. Para abarcar a ambos es que se recurre a esta categoría abstracta que permite considerar soporte de la personalidad al ser concebido (cigoto. aclara la misma declaración. Caracter De Las Normas Del Segundo Titulo Preliminar Del C. en que termina el último día del plazo." Art. El vocablo “susceptible” utilizado por el codificador se refiere a la aptitud o posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas. feto) (art. 51 del C. En consecuencia las partes. La definición expresada separa en 2 partes: 1º consideremos el significado de la expresión ente y 2º explicitaremios lo relativo a la aptitud para adquirir derechos a) La palabra ente traduce el substratum. del elemento material. 31 del Código expresa: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible”. y es el C.Derecho el año fuere bisiesto. apartandose de Freitas. tal es la aptitud que el derecho reconoce o atribuye para adquirir derechos y contraer obligaciones. 27 establece: "Todos los plazos serán continuos y completos. que el plazo se computará de una manera distinta. 28 determina que: "en los plazos que señalasen las leyes o tribunales. Civil 1 Formas De Computar Los Plazos: Art.C. y por lo tanto titulares de derechos y deberes. ya que hay dos mundos: el visible y el ideal. son de carácter meramente supletorio (art. Código Civil Argentino. Derecho Comparado. y de las partes en los contratos. 32 y ss. y así. reza la declaración Americana de los Derechos del Hombre. 63) al hombre (art. 16 del Esbozo de Freitas. Tal invocación terminologica no prosperó ni en doctrina ni los cuerpos legales posteriores.). Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y politica del hombre. Velez Sarfield. siguiendo a Freitas. El propio Freitas explica. Tal aptitud se llama capacidad de derecho y configura lo que Spota denomina el elemento formal. Se trata al decir de Spota. los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazos." Una excepción muy importante al principio general sentado en estos artículos es la contenida en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. a menos que el plazo señalado sea de días útiles. clasifica a las personas según el modo de su existencia. Art. b) La expresión susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones se vincula con la capacidad generica de adquirir derechos. el artículo es de gran utilidad para establecer las características relevantes del concepto de nuestro ordenamiento jurídico. del C. Es lo caracterisitico del concepto de modo tal que podría decirse capacidad de derecho y personalidad jurídica tienen igual significado. Otras formas de designación son utilizadas con mayor frecuencia. argentino el único que mantiene tales denominaciones. Este concepto contiene un elemento material (ente) que es el soporte del elemento formal. agrega contraer obligaciones siguiendo las enseñanzas de Aubry Rau. Velez Sarfield. que sólo se aplican en caso de silencio de las leyes especiales y locales. 15 . pueden convenir en sus contratos.C. Por lo tanto no son únicamente entes. nadie podrá traducir la sintesis de la existencia de la personas. las leyes provinciales. un producto del derecho. Sin embargo. expresandose así.) y al grupo u organización humana (art. En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. La condición de persona descansa en la comprensión que la Declaración Universal de Derechos Humanos que se concretó en el año 1948 en esta expresión: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia.C. BOLILLA 3 Concepto de Persona en el Código Civil y En La Declaracion Universal de Los Derechos Del Hombre: Trascendencia. embrión. valen si se ejecutan antes de la medianoche. el contenido ontologico del concepto. 29).

El codificador utiliza dos expresiones. afirma que aquel ya es criatura: tiene características biologicas propias. aunque fuera criticado por Orgaz quien sostiene en su obra "Personas individuales". "feto") el derecho civil argentino le asigna la denominación de persona por nacer y con carácter condicional la personalidad jurídica. siguiendo el criterio d Freitas. están concebidas en el seno materno. este autor que “si el derecho. y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido". toman al ser humano como sujeto potencial de derechos y deberes. Personas por Nacer Tal como lo declara el artículo 63 del CC son personas por nacer las q. queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximum y en mínimum d la duración del embarazo” y el artículo 77 “el máximum del tiempo d embarazo se presume q es d 300 días. fisicas. individuales o humanas. El hombre. superponiendo ambos cómputos. establece en su artículo 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Nos dice Spota que el nacido vivo ya existió en esa condición de persona al ser concebido y que el hecho de la concepción y la vida intrauterina implica. Es dable mencionar. y no desde el nacimiento”. que ya existe. con una visión profunda y humanista. y meno d 6 meses o 180 días. de acuerdo con una exigencia ética. Pacto d San José d Costa Rica Esta convención. Derechos y Deberes que pueden Adquirir En nuestro derecho se atribuye capacidad jurídica. o ficticias. Protege por respeto a la vida humana. son personas de existencia ideal o personas jurídicas. dos etapas de la existencia de las personas naturales. El art. en cambio. la posibilidad de ajustar su concepto a los nuevos criterios doctrinarios. sin embargo. las q indican q no hay embarazo q dure más d 10 meses o d 300 días. y en la Leyenda del Título I de la Sección I del Libro I la expresión personas jurídicas. X tanto. En nuestro país la doctrina mayoritaria considera correcta el criterio de Freitas seguido por Vélez. determina también q la existencia d las personas comienza desde la concepción (art 4). Período: La ley aplica nociones empíricas sobre la duración máxima y mínima d la duración del embarazo d la mujer. morales civiles. la ley protege la vida y los intereses del concebido sin que esto signifique que el feto es ya una persona. Esta presunción admite prueba en contrario”. El ser concebido por otra parte no se identifica con el hombre. el primero de estos autores que no es posible "la discriminación entre vida humana y persona humana”. por sí. ya que estas dos realidades naturales son diferenciables entre sí en virtud de la trascendnecia que tiene el hecho del nacimiento. por lo tanto. constituye el elemento material de la que llamamos persona física. Comienzo d la Existencia d las Personas Físicas El CC. Desde el punto de vista jurídico. Las personas por nacer y las personas físicas son. queda libre un período d 120 días. Abelenda y Rivera se adhieren al criterio de los juristas que aprueben el criterio de Vélez. durante el cual ha debido tener lugar la concepción d la persona. recibe el impulso fecundante del esperma.Derecho Civil 1 Las personas de existencia visible son denominadas generalmente personas naturales. Cifuentes. y por consideración a la eventual personalidad futura del concebido". que es el elemento masculino de ella. Este precepto no proporciona definición alguna de esta clase de persona por lo que aquella dependerá de la posición que se adopte respecto de la naturaleza jurídica. y el mínimum d 180 días. que Velez utiliza en el resto del artículado del Código con gran frecuencia. a título de persona de existencia visible. excluyendo el día d nacimiento. A este nuevo ser (mientras dura su vida intrauterina. Concepción. diferente del de sus progenitores. 32 del C. Es el hecho biológico d la formación d un nuevo ser en el seno materno. Esto está manifestado en el artículo 76 “la época d la concepción d los q naciesen vivos. en nuestro ordenamiento jurídico se es persona antes de ser hombre en sentido estricto. el elemento material soporte de la personalidad jurídica de la persona por nacer. expresa que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible.C. 16 . un destino moral y espritual propio. ya que entiende. conformación somatica que le pertenece. Sigue sosteniendo. al ser humano desde la concepción en el seno materno. Concepción: es el hecho biológico consistente en que el óvulo materno. que parten de un equívoco: "el de asimilar vida humana con persona humana. personas de existencia ideal o personas jurídicas. y los países signatarios deben adecuar su derecho interno a lo previsto en la Convención. Existe en consecuencia. Esta denominación es la que se ha impuesto. no habiendo nacido. para designar a aquellas que la doctrina y otras legislaciones llaman también personas colectivas. elemento femenino de la generación. Marca el momento inicial d la vida humana y así mismo el reconocimiento d la personalidad jurídica del nuevo ser. debe hacerlo desde su concepción en el seno materno. ratificada x nuestro país. que es el comienzo de existencia natural.

aun cuando la consolidación de ellos quede sometida al hecho del nacimiento en tiempo hábil.  Adquisición de derechos a título de alimentos y litis expensas: El nacisturus puede reclamar alimentos de sus padres. representado por su madre. 248. 74 agrega: "Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno. El art. 59).  Adquisición de derechos a consecuencia de los actos de administración de sus bienes realizados por sus representantes legales. testamentario o legatario. 64 dice: "Tiene lugar la representación de las personas por nacer. Art. tiene derecho a percibir los alquileres. así como d cualquier otro derecho q emane d estipulaciones hechas x terceros.  Acciones de daños y perjuicios: La persona por nacer es titular d una acción x daños y perjuicios si se comete un hecho ilícito del q resulta víctima una d las personas obligadas a prestarle alimentos. Es así q en nuestros tribunales la persona x nacer puede promover el juicio sucesorio d su padre extramatrimonial. Llambías). siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencias". La doctrina moderna sostiene que pueden adquirir derechos por una serie de hechos jurídicos. los hijos pueden reclamar judicialmente la filiación extramatrimonial contra aquel que consideren su padre o su madre. por lo que el sujeto por nacer puede ser heredero legitimo. puede adquirir por ese título. con vida y forma humana resolutoria que de que el concebido no muera antes de nacer o no nazca en tiempo hábil. si es indemnizables. como sucede en la Ley de Accidente y Contrato de Trabajo. herencia y legado hecho en testamento: Esta fuente de derechos aparece admitida expresamente en el artículo 64. La hipótesis se subsume también en el art. 504 pueden hacerse estipulaciones en favor de terceros en los contratos y como en la ley no hay ninguna prohibición respecto de que se haga en favor de la persona por nacer.264.  Adquisición de derechos por realización de supuestos previstos en leyes sociales: En los casos en que las leyes laborales prevén indemnizaciones a favor de los derechos habientes de u trabajador. 70 dice: "Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida. pudiendo hacerlo por donación. o del Ministerio de Menores (art. tienen derecho a la indemnización correspondiente. reformado por la ley 23.Derecho Civil 1 Según el art.264).  Adquisición como consecuencia de una estipulación en su favor: Según el art. conferida en principio a los padres. Al constituirse en propietario de ellas.  Adquisición de derechos por Seguros: Las personas por nacer pueden ser beneficiarias d un contrato d seguro d vida. 254. Naturalmente también puede reclamar daños y perjuicios si ha sufrido un daño como consecuencia d un ilícito cometido contra su madre durante la gestación. Del mismo modo pueden considerarse comprendidos los derechos que le sean atribuidos en virtud de cargos impuestos a otros herederos o legatarios. siempre q pueda invocar un daño personal. Este principio se aplica frecuentemente en materia de contratos de seguros y donaciones cuando se imponen cargos en favor de ellas.  Acciones Judiciales: A todos los hombres les corresponden acciones para hacerlos valer en justicia. Estos derechos son actuales. Durante el régimen anterior a la reforma se entendía que la ley autorizaba al concebido a ejercer la acción contra su padre extrapatrimonial. herencia u otro medio equivalente. aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre" y el art. No existen razones para apartarse de ese criterio. reformado por ley 23.  Adquisición de derechos por medio del ejercicio de acciones de estado (reconocimiento de filiación): Conforme al art. deben ser considerados como tales las personas concebidas al tiempo de fallecimiento. El concebido tiene derecho a demandar judicialmente para hacer efectivos los derechos de q resulte titular. Asimismo el padre podrá reconocer al hijo durante la concepción (arg. y en perjuicio de ellas mismas. 64 que interpretado a amplitud abarca a todos los casos de adquisición a título gratuito (Borda. además de los títulos de donación y/o herencia.  Adquisición de derechos a consecuencia de su condición de titular de otros bienes adquiridos por donación o herencia: Por ejemplo: las personas por nacer recibe por donación/herencia una casa alquilada. no en potencia o reservados. Al referirse a la herencia comprende a todo título de transmisión mortis causa. 17 .  Adquisición de derechos creditorios como consecuencia de actos ilícitos: Cuando alguna persona cometa algún ilícito en perjuicio de los parientes de quienes son sucesores las personas por nacer. que deberán reclamar en su nombre sus representantes. 70 los concebidos que son ya personas pueden adquirir algunos derechos. El hecho de la muerte antes de nacer opera como una condición resolutoria (extinción) de la personalidad jurídica de los concebidos no nacidos y de los derechos ya adquiridos. lo que hará por vía de la representación prevista en el art. serán considerados como si no hubieran existido". En efecto el art. a) Derechos:  Adquisición por donación. 57.

“Les son permitidos [a las personas d existencia visible] todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos. 69. El hecho del nacimiento. Para estos han d ser sus representantes los padres.) y promiscua del Ministeria de Menores (art. Nuevas Técnicas Científicas d Procreación Humanas y sus implicancias Jurídicas. Algunos autores interpretan q esta última parte del precepto estaría modificada x el art 264 bis. Esto es.  Obligaciones derivadas de algún empleo útil o gestión de negocio en su favor. 2 del C. haya nacimiento con vida. tiene aptitud para adquirir derechos desde la concepción. En primer lugar cuando se produce el parto. hasta la implantación del óvulo fecundado en el útero propio o adoptivo para el ulterior desarrollo del mismo.). 64 del C. 57 inc. lo cual constituye una deuda para la persona por nacer en cuyo favor se hizo la reparación que significó un enriquecimiento. Se 18 . las que derivan de una relación de señorío sobre una cosa adquirida por un medio legalmente idóneo.  Las personas por nacer pueden. tiene por principal efecto tomar irrevocables los derechos adquiridos con anterioridad al parto. a. Para el supuesto d falta o incapacidad d los padres. Por ejemplo. tienen una imposibilidad material d obrar. sin embargo. en cuanto dispone ahora q en el supuesto d q ambos padres sean incapaces o estén privados d la patria potestad. Por ejemplo: si recibe en donación una cosa con un gravamen hipotecario o simplemente alquilada contrae los deberes como propietario o locador. 63 y 70 del C. la cuestión se resuelve a través d las facultades d q disponen sus representantes para suplir tal incapacidad. quienes continuarán en ejercicio de la patria potestad. La representación cesa en los casos previstos en art.C. los hijos menores quedarían sujetos a tutela.C.). Dentro d ella encontramos: a) Inseminación artificial: x esta se entiende la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino. no a través del acto sexual normal sino d manera artificial.C.  Obligaciones “propter rem”. No pueden ejercer por si mismos ninguno d los derechos d los cuales son titulares. No se modifican sustancialmente las facultades que ya correspondían a los padres. en el sistema de nuestro C.).  Deberes jurídicos como consecuencia de ser titular de derechos adquiridos por medios legalmente idóneos.) y está sometida por lo tanto. en virtud de su situación física. 54 inc. Desde ese momento comienza su existencia jurídica y su capacidad de derecho (arts. Cuando éste ha ocurrido con vida comienza la representación de los menores impúberes (art. Cesa también la representación por muerte del feto intrauterinamente o por haber nacido muerto. dada su personalidad. a la representación necesaria (art. Las técnicas d reproducción humana asistida son aquellos medios x los cuales el hombre interviene artificialmente en el acto d procreación. independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. 54 inc. Inseminación artificial homóloga: es la q se practica con semen del marido y q se reconoce con la sigla IAH. incapaz absoluto de hecho (art. Por ejemplo: si alguien hace reparaciones urgentes en una finca de propiedad de la persona por nacer. Llambías adopta una posición en base a lo dispuesto en el art 53. b.) pero es. 1 del C. tiene derecho a que se le reintegre lo gastado. Actuando el representante dentro d las facultades q le son propias en el marco d la ley. Inseminación artificial heterogénea: se practica con semen d un dador no vinculado a la mujer receptora x el vínculo matrimonial. en forma conjunta. d la manera y en las especificaciones q determina el art 264 (modificado x ley 23264 – patria potestad). contraer obligaciones y deberes jurídicos derivados de actos de administración de sus bienes. el art 57 inc 1 atribuye la representación d las personas x nacer. si el representante legal alquila una finca de propiedad de la persona por nacer. La aparente limitación de la representación de estas personas a los supuestos en los que hubiesen de adquirir bienes por donación o herencia (art. Capacidad La persona por nacer. pasando x la fecundación y 1º desarrollo d la célula germinal fuera del seno materno.C. comprometen la responsabilidad del incapaz. las obligaciones q en tal virtud haya contraído. o suspendidos d su ejercicio. Siendo la persona x nacer incapaz absoluto d hecho (art 54 inc 1º). respectivamente. En estos casos se carece de sujeto a quien representar y se opera la condición resolutoria que provoca la pérdida de los derechos que pudieran haberse adquirido durante la gestación. 1 del C.C. 59 del C.Derecho Civil 1 b) Obligaciones en el sentido de deberes jurídicos. b) Fecundación extracorpórea o in Vitro: es el conjunto d intervenciones médicas q van desde la obtención del óvulo y el esperma.C. a los curadores q se les nombre. Representación El artículo 57 en su inc 1º establece quienes son los representantes d las personas x nacer. C. esta asume la calidad de locadora y con ella contraer los deberes jurídicos por su condición de tal. a fin d producir la fecundación. es decir.

d padres a hijos. ellos permanecen siempre dentro d la esfera d disposición del sujeto. ya q cuando se los ha separado del cuerpo. x cuanto ella dependerá d q lo consideremos una cosa o una persona física. Por otro lado. El principio d prohibición d la onerosidad d las daciones constituye una regla general q emana d la ley 24. dejan d formar parte d él y son susceptibles d constituir el objeto d relaciones jurídicas (Zannoni). es decir en el ámbito en q normalmente se produce la fecundación. -Anonimato Debatido es si debe o no mantenerse. informes y legislación q se conocen. q se obtiene x la masturbación manual o mecánica. La concepción no acaece necesariamente en el seno materno. naturaleza jurídica del embrión. Toda esta materia genera una serie d cuestiones: naturaleza d los óvulos y espermatozoides. b. Pero en cuanto a los gametos humanos considerados en su funcionalidad. en una plaqueta especial q permanece en una incubadora durante 48 hs hasta lograr la fertilización.193 y la ley d hemodonación (22. Implicancias Jurídica La redacción o interpretación literal del art 70 resulta insuficiente frente a los procesos d fecundación extracorpórea q se ha transformado en una realidad incuestionable. dación d los gametos. como quiero y con quien quiero. FIV: en este caso el semen. manipulación y destrucción d embriones supernumerarios. legitimidad o no d la maternidad x sustitución. se coloca con los óvulos obtenidos mediante aspiración. ya q pertenecen al ámbito d los derechos d la personalidad. derecho a la privacidad sin la injerencia del Estado (métodos naturales). Desde este punto d vista. Dación y comercialización d gametos En estricto derecho no corresponde hablar d donación sino d dación ya q no podría ser un contrato porq el objeto (semen u óvulo) se encuentra fuera del comercio (art 953 CC). se transfieren algunos embriones a la madre. Aunq cabría admitir q para fines tales como investigación o dación. ya no implica el ejercicio d una libertad individual y está comprometida la intervención d terceros y la responsabilidad del estado. donde se debate la necesidad o no del anonimato del dador. es el correlato d la libertad d procrear cuando quiero. la dación d órganos se encuentra reglada xla ley 24193. Su uso está. El hombre y la mujer tienen la libertad d procrear o d no hacerlo. y parte d la confusión entre una libertad y un derecho subjetivo. Vidal Martínez sostiene q las células germinales son elementos regenerables q como cualesquiera componentes del cuerpo humano. q no existe un derecho al niño. concubino o dador voluntario y la implementación puede hacerse en el vientre d la persona cuyo óvulo se fecunda. -Capacidad Los actos d disposición d los gametos solo pueden ser consentidos x personas plenamente capaces. también extraídos mediante la laparoscopía y espermatozoides para q fecunden aquellos en las propias trompas. pudiendo congelarse los restante. La respuesta a esta cuestión adquiere enorme trascendencia. y q entre los derechos/deberes del matrimonio. b) en nuestro sistema legislativo. rasgos físicos y psíquicos se transmiten mediante los genes. los documentos. -Prohibición d la Comercialización: a) en el plano internacional. Por otro lado la tesis positiva reconoce la existencia d este derecho. congelación. Se trata d elementos inalienables q nopueden ser objeto d tráfico jurídico. la tesis positiva es sustancialmente falsa. se orientan hacia la prohibición d la comercialización. Ello plantea la cuestión del estatus jurídico del embrión hasta el momento d su implantación en el seno materno. son en principio cosas fuera del comercio. no existe el d procreación. o mediante un preservativo adaptado. quien puede retrotraer las circunstancias d estado inicial.Derecho Civil 1 conocen distintos métodos: a. En estos casos la fecundación puede tbn lograrse con el semen del marido. x ser estos elementos regenerables (Art 1º d la ley).290). A utilización d estas técnicas d reproducción habrá d ser convalidada x el derecho cuando la decisión d quienes pretendan utilizarla esté justificada y no causen un agravio a los derechos del niño. por ende. esta ley no es aplicable a la dación d gametos. Naturaleza d los gametos Un sector d la doctrina considera q se trata d cosas. ya no es posible este tratamiento. -Revocabilidad Rivera plantea q la dación es revocable hasta tanto no se haya unido el óvulo con el esperma. La necesidad d anonimato se fundamenta en: 19 . Es q si bien el acto d disposición relativo constituye una limitación voluntaria al ejercicio d los derechos d la personalidad. Pero cuando hablamos d métodos q requieren la intervención d terceros. GIFT (transferencia d los gametos a las trompas d Falopio): consiste en colocar en cada una d las trompas 2 óvulos. aún separados del mismo. y el consentimiento no puede ser suplido por autorización judicial. o en el d otra mujer (madre portadora). Producida esta. -Derecho a la Procreación: la postura negatoria d la existencia d este derecho se sustenta en q la fecundación es un hecho d la naturaleza y x lo tanto excluido d la libertad del hombre. pues d alguna manera. fueran objeto d tráfico. limitado a la moral y a las buenas costumbres.

está legitimada para usar las técnicas de fecundación asistida. 17 por analogía en mérito a lo dispuesto en el Art. sino un numero q varía entre 3 y 5. La dificulta se presenta cuando los padres se niegan o no pueden implantar embriones congelados. y por ello no puede ser objeto d ningun tipo d contrato. En ppio el destino del embrión implantado es dependerá fundamentalmente de sus padres. 16. No parece dudoso q una pareja de diverso sexo unida ne matrimonio. No se implanta un solo embrión. 20 . pues asegura q el niño q ha de nacer en el seno de una flia completa. sin distinción de cualidades y accidentes. Entonces no parecería a prima facie contradictorio con los intereses de los niños la utilización de estas técnicas en estas parejas. dado el matrimonio no asegura de manera definitiva el matrimonio tampoco asegura de manera definitiva la estabilidad de la pareja. el cual podría tener problemas psicológicos x descubrir su verdadero origen.264 (filiación y patria potestad) ya q en su art. El mismo criterio mantiene la ley 23. Así mismo resulta interesante analizar la propuesta de Velazco…“Una alternativa sería la d clasificar en dos niveles dicha información: 1)historia médica y genética pero no identificación del donante. Por el contrario resultaría a nuestro juicio francamente contradictorio con el dcho del niño a nacer en una flia completa y a una vida fliar normal. pero de todos modos. Por otra parte el art. 264 establece q la patria potestad existe de la concepción sin requerir q ella acaezca en el seno materno. Se extraen numerosos óvulos q se fecunda. Embarazo. Naturaleza jurídica del embrión en el Ordenamiento Jurídico Arg: -Para la ley civ Arg. Por otro lado se encuentra el interés d todo ser humano d conocer su realidad biológica. Importancia Radica en: a) es el momento d la concepción el q permite establecer si un hijo es o no matrimonial (art 246) b) en caso d q la viuda se case antes d los 10 meses del fallecimiento del marido anterior. 70) pero en la fecundación asistida no hay concepción. Con este tipo de práctica se intenta evitar q la FIvb fracase por un aborto natural. en al cual alguno de los cónyuges sufre una esterilidad no superable por otros medios. 2) identidad del donante. las rtas posibles son 3: 1) Destrucción: nosotros al considerar q se trata de una persona no cabe sino repudiar la posibilidad de la destrucción aun admitiendo q no hay individualidad. 2) Procura el mayor bienestar del niño. el hecho de q no haya concepción en el seno materno no es óbice para aplicar el art. con padre y madre. x lo tanto creemos q el derecho a la intimidad d la intimidad d los dadores debe ceder ante el derecho del hijo sobre todo si con el anonimato se pretende evitar las posibles responsabilidades procreacionales. por vía de hipótesis hay vida humana y debe ser respetada 2) Experimentación: para los científicos ofrece una riquísima posibilidad en torno a la investigación. 51 preceptúa q son personas de existencia visible todos los entes q presenten signos característicos de humanidad. Destino de los embriones supernumerados: la congelación de los embriones super numerados da lugar al espinoso lugar de q hacer con ellos. -Los destinatarios de estas técnicas: la utilización de las técnicas de reproducción asistida habrá de ser convalidada por el dcho cuando al decisión de quienes pretendan utilizarlas este justificada y no cause ningún daño a los dchos del niño. 3) Dación: partiendo d la premisa d q el embrión es una persona humana. no puede admitirse q el sea donado pro sus padres genéticos. tiene importancia para saber si los hijos pertenecen al 1º o 2º marido (arts 241-242) c) depende del momento d la concepción la validez del reconocimiento d un hijo extramatrimonial hecho antes del nacimiento. Embriones supernumerados: La técnica de FIV ante el peligro q una primera fecundación no triunfe y evitar el riego q implica extraer los óvulos mediante la lamparoscopía con anestesia gral. pero lo cierto es q el CC fue redactado cuando era imposible este tipo de fecundación. Sin embargo preguntarse si ello no sería retardatorio para el progreso científico. Concepto Según Llambías: Es el estado biológico d la mujer q ha concebido mientras dura el período d la gestación. q es la experimentación con el embrión. -Prohibicion de la dación de gametos de quienes tienen enfermedades hereditarias: en la doctrina se ha sostenido q han de reputarse incapaces de realizar dación de sus gametos a los sujetos q tengan enfermedades genéticas trasmisibles hereditariamente.Derecho Civil 1 1) facilita la dación q sería prácticamente inexistente si el dador supiera q por ese hecho pudiera contraer relaciones jurídicas. dando así lugar al problema de los embriones súper numerarios. y si la posibilidad de la curación de los males q aquejan a la humanidad no e justificativo suficiente para permitir el mal menor. En ppio por respeto a la dignidad humana se deberían evitar las experimentaciones con embriones humanos. pues si estos deciden posteriormente implantarlos no existe problema. Al primero habrá libre acceso mientras q al segundo si se demuestra la necesidad de conocer los datos. En gral. se es persona desde la concepción (art. Menos estable puede resultar la pareja concubinaria. Sin embargo. q las técnicas de fecundación asistida sean usadas en mujeres solas y en parejas del mismo sexo.

Nacimiento Nacer es aparecer y entrar en la vida visible. tiene por padre al primer marido. 70 y 74 del Código Civil. completamente separado del seno materno. Arts 65 y 66: 3) la madre d la posible criatura concebida (art 65) es quien esta en mejores condiciones d conocer el hecho. o si el hijo no naciera vivo. Es brotar hacia el exterior. o si antes del nacimiento se verificare q el hijo no hubiera sido concebido en tiempo propio”. 6) “… y todos aquellos a quienes los bienes hubieren d pertenecer si no sucediera el parto. ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido. Estos son los herederos o legatarios del marido. No se presume la paternidad del marido con respecto a los hijos que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio. ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada. 244. (art 66 inc 1) la ley no distingue clases d parentesco ni grados. x la sola denuncia se ha previsto la postergación d toda discusión sobre la existencia del embarazo. comprende tanto a los parientes legítimos cuanto a los ilegítimos d la madre o del padre q haya reconocido como hijo al nasciturus. La única manera por la cual puede queda desvirtuada la denuncia del embarazo es por el transcurso del lapso máximo del embarazo. Por su lado. Tal vez la denuncia resulte falsa. ni aún con aceptación d la mujer. sino también comenzar a vivir por cuenta propia. Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario”. reformado por la ley 23. ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar. 243. Es por ello que se requiere un nacimiento completo. el art. bastando que el nacido hubiera vivido fuera de la matriz un tiempo.264 dispone: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución. aun cuando la criatura continúe adherida al conjunto de vasos sanguineos de la placenta (Borda. entero. aunq admite prueba en contrario según la reforma d la ley 23264. 4) El marido d la madre embarazada. Busso. No implica solo salir del vientre materno. Esto significa q tratándose del reconocimiento del embarazo no se puede adoptar medida alguna. Así el art. Por eso otros autores. y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido. el por nacer no alcanza a confirmarse como persona si muere antes de estar. no se produce la oxigenación propia a través de los 21 . también reformado por la ley 23. q aún teniendo un interés contrapuesto al d la persona x nacer pueden formular la denuncia del embarazo. Es el organismo al q se ha confiado la representación promiscua d todos los incapaces d hecho x lo q ha d velar para q se provea al concebido del representante necesario para q se ocupe d sus intereses. 7) Los acreedores d la herencia (art 66 inc 2). acorde con los arts. aunque por instantes. sostienen que si al cortarse el cordón umbilical el niño no da señales de vida. Estos no tienen un derecho subordinado al nacimiento del concebido pero se les permite la denuncia para q pueda instituirse la representación d este y ventilarse con el representante del cobro del crédito q tuvieran los acreedores sin necesidad a esperar a q ocurra el nacimiento. la existencia del embarazo. anulación o a la separación de hecho de los esposos. 8) El ministerio d menores (art 66 inc 3). Orgaz). Se comprende q se admite su denuncia xq a el respecta la representación del por nacer. Denuncia La prueba del embarazo se establece x la simple denuncia d este Estado x la parte interesada para q se tenga x comprobada. Se discute el momento en que puede considerarse consumado el nacimiento. Reconocimiento: medidas tendientes a verificar la efectividad del embarazo El art 78 dice “No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo.264 establece: “Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo. pero la ley prefiere correr estos riesgos antes q tolerar discusiones q darían lugar a la adopción d medidas lesivas para la dignidad d la mujer. Para muchos juristas no es necesario el corte del cordón umbilical. salvo prueba en contrario”. (art 65) 5) Los parientes en gral del no nacido. Como consecuencia del sistema adoptado x el codificador para la prueba del embarazo. no siendo tal la simple aparición de una parte (un brazo. D ahí q el código fije la época d concepción. Es dable recordar que. esta es la consecuencia d lo dispuesto en el art 65. por lo q quedaría demostrada la falsedad de la denuncia por el transcurso de aquel lapso sin q se produjera el nacimiento de la criatura. cabeza o miembro).Derecho Civil 1 d) Depende d el la adquisición d derechos x donación o herencia. provisionalmente. pues si el embarazo se tiene x acreditado x la declaración d cualquier interesado. queda x ello eliminada toda posibilidad d reconocimiento en el cuerpo d la mujer. como lo establece el art 67 y el 68. ni a requerimiento de éste o de partes interesadas”.

pues se recibe la oxigenación de la madre con verdadero impulso vital. es porq la criatura ha respirado. creando incertidumbre en los juicios individuales y a las opiniones d los facultativos. La ley exige que el hijo sea: a) separado de la madre. exigen la viabilidad como una condición para que el nacido adquiera sus derechos en forma irrevocable. debe tener. Reafirmando el principio establecido en el art. Criterios En algunas legislaciones se exige. cuando el niño. En la nota al art. días o momentos. 71) Importancia La importancia radica en la influencia q tiene en las relaciones jurídicas pendientes susceptibles d ser modificadas x la frustración d la persona x nacer. incumbiendo la prueba a quien alegare lo contrario. y d) que sea una criatura humana. completamente separado del seno materno. (Cifuentes) Son indiferentes los medios de que se vale la ciencia para obtener la separación. Si nace con vida.. Prueba d la muerte: En la actualidad hay medios para establecer este hecho: si el tejido pulmonar no flota en el agua. este autor. Distintos Supuestos Nacimiento con vida: Se entiende el nacimiento con vida. 72 Vélez Sarfield explica las razones de tal solución: 1) fundar la capacidad d derecho en la viabilidad y no enla vida es contradictorio a los principios grales según los cuales es inherente a los seres humanos su capacidad d derecho.. con el nacimiento.Derecho Civil 1 pulmones y se da el caso del nacimiento muerto (Arauz Castez).importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla. Es por eso que con respecto a los acardianos o acefalos. Cuando nace con vida tbn tiene interés jurídico. tiene vida propia. Viabilidad. La criatura. que es empezar a vivir por sí. La criatura está completamente separada cuando se ha cortado el cordón umbilical. es condición física que la respiración sea un fenomeno producido con los propios organos. si siguiéramos el criterio d la viabilidad. además del nacimieto con vida la llamada viabilidad. Mientras el cordón umbilical esté intacto hay prolongación de un estado intrauterino. Inversión de la carga de la prueba: El art. no hay distinción entre nacimiento espontáneo y el que se obtiene por cesaria (art. habría q retirar la capacidad a los enfermos desahuciados x haber perdido la aptitud d prolongar la vida. Por ello. cuando tiene lugar sin vida. que al estar separados conservan aun algunos movimientos. se presume que nacieron vivos. El art. y con ello se prueba q no nació vivo. es porq nunca respiró. El problema se vuelve dificil cuando hay que investigar si la criatura murió por su condición de no viable o por causas accidental Viabilidad significa nacimiento con vida y con los elementos de conformación y desarrollo necesarios para seguir gozando de ella. debe considerarse que tiene meros reflejos y no signos de vida. para esas legislaciones. es decir el "aniquilamiento de ella" con efecto retroactivo. significa que ya no importa que haya vivdo por horas. b) que la separación sea completa. Nuestro Código no exige la viabilidad. 22 . con lo q confirma la presunción d vida. aptitud orgánica que le permita seguir viviendo por sus propios medios. porq los derechos d esta persona resultan definitivamente consolidados x este nacimiento. y x consecuencia desvanece los derechos constituidos en cabeza suya. c) que viva después de la separación aunque sea por instantes. por un vicio orgánico interno o por nacer antes de tiempo”. si el infante fallece por defectos orgánicos que hicieron imposible la continuidad de la vida o nace antes del periodo mínimo de gestación. que es más bien “vitalidad” y que los romanos llamaban vitae habilis. sea a través de una cirugía (césarea) o espontáneamente (art. si el tejido pulmonar sobrenada. Ejerce la mayor influencia sobre las relaciones jurídicas pendientes.. independiente de la que le proporcionaba la madre. Sostiene. una vez nacida. cuando las personas que asistieren el parto hubiesen oído la respiración o la voz de los nacidos.”. 75 dice: "En caso de duda de si hubiera nacido o no con vida. Numerosas legislaciones contemporáneas a nuestro Código. Cifuentes comparte esta opinión. que no debe confundirse el parto. Presunción de que el nacimiento se produjo con vida. o que mueran después de nacer. Dicha aptitud. 73 dice: "Reputándose como cierto el nacimiento con vida. Esta comprobación se realiza con autorización del juez. impuesta para el reconocimiento de la persona como sujeto y que nuestro Código no exige (art. este hecho aniquila retroactivamente la personalidad del nasciturus. 2) La aptitud para prolongar la vida es asunto dudoso q da origen a enojosas discusiones d hecho q no es dable sujetar a criterios seguros y exentos d críticas. que es parir o dar a luz. el art. o hubiesen observado otros signos de vida". 72).. Nacimiento sin vida o muerte antes de nacer: La circunstancia de que muera antes de nacer (antes de estar completamente separado de la madre) determina la resolución de la personalidad jurídica. 72 dispone que no “. 71). 75. Para que esto último se produzca y pueda comprobarse. se considera al sujeto como nacido muerto o abortivo. Los adelantos científicos han restado todo interés a la prohibición contenida en el art 73.

nacieron otras criaturas.264.264. no se hará mención de padre o de madre. el pariente más cercano que exista en el lugar o la persona a cuyo cuidado hubiera sido entregado el recién nacido. decreto ley 8204/63). día. texto según ley 23. salvo claro está. dispone que: “la inscripción deberá realizarse a pedido de quien presente un certificado del mádico u obstretica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo”. mediante la copia de la inscripción que deberá hacerse llegar al registro dentro de los cinco posteriores al arribo. En los asientos de los nacimientos debe constar: nombre. publicos o privados. Código Civil Y Decreto 8204/63 Y Sus Modificatorias. El decreto ley 8204/63 dispone que la inscripción deberá formularse en un plazo menor de cuarenta días contados a partir del nacimiento y establece en un máximo de seis meses de plazopara realizar la inscripción tardia. El nacimiento determina el comienzo de la existencia de las personas físicas. 32 ley 14. Las personas obligadas a denunciar el nacimiento son las que dispone el art. el nacimiento de argentinos se acredita por los certificados de los registros de los lugares consulares o instrumentos redactados en el lugar. inc. resulta de capital importancia. carceles. lugar. casas de huerfanos u otros establecimientos analogos. de acuerdo al principio general contenido en los arts. para q el derecho no pueda tenerla como inexistente. en la Cámara de Diputados se había adicionado un texto según el cual: “En caso de manifiesta pobreza o marginalidad el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto”. hora. se asentará ambos hechos en los correspondientes libros de nacimientos y defunciones. 27 del Decreto 8204/63). Más aun. mes y año del nacimiento. . salvo que los hubieran reconocido. La forma de tales instrumentos se rige por la ley del lugar donde se extiende. Las disposiciones legales que rigen este punto ofrecen particularidades según se trate de hechos producidos dentro o fuera del terrritorio de la República. en estos partos.La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo (art. apellido y sexo del nacido. Tratándose de hijos extramatrimoniales. el soplo d la vida. .Los administradores de los hospitales.Toda persona que hallare al recien nacido o en cuya casa se expusiere. haciéndose constar en cada uno de ellos que. Ley 17. Sobrepasando este término solo es admisible la inscripción por orden judicial (art. En estos casos las personas indicadas tendrán la obligación de presentar ropas y demás objetos hallados. pero ese agergado fue desestimando por el Senado Obviamente la intención del legislador de la ley 23. los nacimientos se asentarán en registros separados y seguidos. todos los derechos nacidos en cabeza del mismo. 30 del dectreto ley 8204/63: . que sustituyen la adopción y facilitan el comercio de niños. Debe destacarse que el nacimiento con vida es de trascendental importancia pues su acaecimiento están sujetos como a una condición resolutoria. en cuanto el art. respectos de los nacimientos ocurridos en ellos.486 y decreto ley 8204/63) Si nace más de un hijo vivo en un mismo parto. En el libro de nacimientos se inscriben también aquellos cuyo registro sea ordenado por el juez competente y los que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina o lugares bajo jurisdicción nacional (art. en el caso de que las personas mencionadas anteriormente no lo hicieren. 242 del Código Civil. La vigencia plena de la última parte de este precepto.C. nombre y apellido del médico o partera que extiende el certificado. 27 del Decreto 8204/63) Si el nacimiento tiene lugar fuera del territorio de la República. 12 y 950 del Código Civil. que las manifestaciones del denunciante sean destruidas mediante prueba en contrario. 3. que autoriza la inscripción del nacimiento con la declaración de dos testigos resulta dudosa. se registrará el asiento en el libro de defunciones. sin necesidad de exhibir poder alguno. Acreditacion Y Prueba Del Nacimiento. Debe quedar bien en claro que no es imprescindible que sean los padres quienes hagan la declaración. nombre y apellido del padre y de la madre y sus números de documentos de identidad. por último nombre y apellido del declarante y número de su documento (art. Cuando el nacimiento ocurre en el territorio de la Nación se prueba por la inscripción realizada en el llamado Libro de Nacimientos que lleva el Registro Civil (arts.264 ha sido evitar las anotaciones fraudulentas de nacimientos. Si de ese certificado surge que ha nacido con vida pero que falleció inmediantamente. Acreditar este hecho que desencadena múltiples consecuencias jurídicas. particularmente en cuanto a que en zonas marginales puede no hallarse presente ningún médico o directamente no haberlo en kilometros a la redonda. puede válidamente hacerka un tercero. Inclusive en el debate parlamentario se cuestionó esta solución de la ley 23. previo procedimiento sumario de informe. falta de estos. hospicios. . Si del certificado médico partero surge que la persona ha nacido sin vida. 31 del Decreto 8204/63). y el art.El padre o la madre y.671 Y Sus Modificatorias. aunq por instantes.Derecho Civil 1 3) Basta q la criatura haya tenido. 27. 23 . con la declaración de dos testigos que hubieran visto al nacido y que firmarán la inscripción (art. 79 y 80 del C. 29 del decreto up supra). El hecho del nacimiento se acredita ante el oficial público con el certificado del médico u obstetra y a falta de certificado.

Es decir que para probar el nacimiento de un extranjero en el pais de su nacionalidad (francés en Francia) o en otro extraño (francés en Alemania) será necesario presentar los instrumentos que se otorgan en el lugar de nacimiento.). legalizados por los agentes consulares o por los diplomaticos de nuestro país en aquel lugar.Derecho Civil 1 Estos documentos deben ser legalizados por los agentes consulares y diplomaticos argentinos y pueden registrarse como documentos de extraña jurisdicción en el Registro Civil de nuestro país (art. probaran tal hecho de acuerdo con las exigencias de la ley del lugar donde hayan nacido (art. 24 . Esta norma ha perdido operatividad. 83 del C. El art. 63 del Decreto 8204/63) Los extranjeros cuyo nacimiento se haya producido fuera de nuestro país. porque es hoy improbable que las mujeres acompañen a sus maridos o concubinos en campañas bélicas fuera del territorio y porque los reglamentos militares tampoco regulan la cuestión. al decir de Salvat. 84 del Código Civil se refiere a la prueba de los nacimientos de los hijos de militares en campaña.C.

La tercera generación de derechos. a la paz. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. navegación. la integridad. y que fuera ratificada por nuestro país por la ley 23. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.313 del 17 de abril de 1986. comportamiento que era indispensable para que la sociedad pudiera gozar de la propiedad. Son. la que por otra parte. Ello es así por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y no x ello dejan d ser derechos. por consiguiente. honor. Fieles a la ideología liberal en boga aquellas priorizaron una actitud pasiva del estado. y éste no puede eludir su observación y cumplimiento arguyendo que una ley interna se opone al mismo. Cronologicamente la segunda generación adviene con el constitucionalismo social. son bienes jurídicamente protegidos. libertad. a) en lo q atañe al deber correlativo. retribución justa. puesto q la integran. La Cuarta generación son los derechos del porvenir. es fruto de la evolución de la humanidad y del permamente reclamo de realización del hombre. transferencia o extinción d) En conclusión. conforme a la época de su aparición en tres momentos. jubilaciones. llamada “Pacto de San José de Costa Rica”. en el inciso 22 del art. asuma un papel activo para tutelar a algunos sectores que requieren su apoyo. Desfilan así las ideas de leyes protectoras del trabajo. la propia imagen.054 del 1 de marzo de 1984. anteponiendo una legislación interna a un Tratado y simultáneamente dejando de ser aplicación y cumplimiento a éste por y para priorizar a la ley. si bien el honor. Estas objeciones no son decisivas. firmada en dicha ciudad el 22/11/1969. el sujeto pasivo no está determinado. es indispensable que tome parte. Consideraciones Generales. se admite q es algo distinto del sujeto. etc. la personalidad es el presupuesto d todo derecho y x consiguiente no puede ser un derecho en si mismo. transito. libertad física. b) Tampoco falta el objeto. c) La legislación no dispone los modos d adquisición. salario mínimo vital y móvil. d) No son bienes jurídicamente protegidos porq al admitir la existencia d un bien. tbn hay numerosos derechos patrimoniales q no se pueden transferir ni ceder. calidad de vida). que irrumpe tras la Segunda Guerra Mundial. etc). dandole rango Constitucional. c) Estos pretendidos derechos no tienen modo d adquisición. De la mano de esta nominación emergen derechos que en unos casos se titularizan en el hombre (derecho de réplica. Se estaría violando la Convención de Viena. 75 a los Tratados Internacionales. pero el objeto del derecho vendría a ser el propio sujeto. b) Todo derecho requiere un objeto sobre el cual recaer. separables del sujeto. Para el goce de los derechos no basta que el estado se abstenga. La necesidad de reafirmar el carácter irreductible de estos derechos. etc deben integrar la personalidad humana. Las Generaciones De Los Derechos Civiles. garantiza su prelación con respecto a cualquier ley interna. No obstante esta incorporación. y este es el objeto sobre el q recaen estos derechos. huelga. Muchos de estos derechos lucen todavía como expresiones líricas sin otro sustento que el empuje humano para que mañana sean realidad. se entendió que los Tratados Internacionales obligan al país que lo suscribe. Sociales y Culturales. transferencia y extinción porq se trata d derechos sui géneris: nacen y se extinguen con la persona. frente a los dchos. se ha completado el proceso de constitucionalización de los derechos civiles. tanto frente al Estado como frente a otros centros del poder (gurpos o 25 . Los derechos d la personalidad son aquellos que son innatos a al hombre como tal y d los cuales no pueden ser privados (vida. han sido incorporados a la Cosntitución con identico rango. a la autoderteminación. al desarrollo. comercio. Los derechos de la primera generación guardan correspondencia con los albores del constitucionalismo y el dictado de las primeras constituciones. pero no por eso deja d existir.Derecho BOLILLA IV Civil 1 Los Derechos Civiles Constitucionalizados. son los derechos que se les dejan a las generaciones futuras. ratificada por nuestro país por la ley 23. y por ende de los derechos personalisimos. ya q no pueden separarse d la persona humana. donde se incluyen tales derechos. Al incorporar la reciente reforma constitucional dada el 22 de agosto de 1994. En cambio. consiste en la obligación q pesa sobre todos los integrantes d la sociedad d respetar ese derecho. protección de la familia. D la personalidad no existe sujeto pasivo. Derechos d la Personalidad En el orden interno se receptan dentro del derecho público o en el derecho privado. en la práctica puede darse q una persona sea privada d ellos. La clasificación se basa en un criterio temporal que identifica a los derechos. desde que tiene rango Constitucional. del consumidor) o en la sociedad toda (derecho del ecosistema. Algunos autores sostienen que: a) para q exista un derecho subjetivo es indispensable la existencia d un deber correlativo.

sino q al protegerlo. y se reciente de precisión. no pueden ser enajenados ni transferidos mientras viva la persona. que son tenidos en cuenta en la transmisión de fondos de comercio. El reconocimiento. Pertenecen a esta categoría los derechos de la personalidad y las familias por regla general. a los derechos del hombre o derechos de la persona humana o derechos humanos. En definitiva. e) D objeto interior. las relaciones que se crean por la circunstancia señalada tienen verdadero contenido económico. Este carácter es consecuencia d los dos anteriores. existe una tendencia a ampliar su marco d acción en cuanto a ciertos aspectos se trasladan a los herederos del titular. Dentro del ámbito del Derecho Privado. las manifestaciones d la persona q corresponden a los derechos personalísimos son interiores. principios sistematizados destinados a proteger aquellos derechos que aseguren al hombre el goce de todos sus bienes físicos o espirituales. Caracteres (según Cifuentes) a) innatos. Los derechos subjetivos han desbordado la clásica división bipartita. no pueden faltar durante la vida del ser humano ni pueden perderse d modo definitivo. Tal seria el daño moral que afecta los sentimientos o emociones de la persona. sin embargo. desde la órbita del derecho privado. corresponden a la persona desde el origen d esta b) vitalicios. esto deriva d ser ellos vitalicios. Los derechos patrimoniales son aquellos que tutelan directamente intereses económicos valorables en dinero. en el sentido d q es deber d ellas respetar las facultades del sujeto. inconfundibles. Este carácter no atribuye al ejercicio d un derecho d alcance ilimitado. Esta no borra el derecho privado correlativo. pero que en esencia no tienen contenido económico. Los derechos personalisimos aluden. por regla general se considera q se agotan con la muerte. Es decir que dentro de los derechos extrapatrimoniales. este carácter no se altera x el hecho d q para la lesión d un derecho privado esté previsto una sanción penal d carácter público. dada su permanente e incesante evolución. la necesidad de contra con preceptos concretos que garanticen al hombre el pleno desarrollo de sus facultades. i) Absolutos. protección y delimitación privada de estos derechos personalísimos se presentan entonces como un imperativo cada vez más acuciante en nuestros tiempos. que originariamente no son patrimoniales. los derechos personalísimos son d contenido extramatrimonial. h) Relativamente indisponibles. con relación a la persona natural. k) Autónomos. Estos derechos solo pueden predicarse. esto no impide sin embargo que luego de tal encasillamiento. pudiendo ejercer estos algún tipo d acción (derecho a la intimidad y al honor). Los derechos subjetivos quedan correctamente encasillados si son agrupados en atención a su objeto. porque tampoco acierta con identificar correctamente a los derechos. en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Son modos peculiares d su ser. lo sustenta. g) Extramatrimoniales. inseparables d ella. porq representan un mínimo imprescindible para el contenido d la personalidad humana y porq tienen x objeto los bienes más elevados frente a otros materialmente importantes. El conjunto de los derechos patrimoniales del sujeto constituye su patrimonio. c) Necesarios. j) Privados. en todas las demás personas recae una obligación pasivamente universal. son derechos q bien se diferencian d todos los demás. inherentes y necesarios. Esta clasificación se reciente de ser adecuada por el hecho que los derechos no se encuentran ajustadamente encasillados dentro de estas categorías. en general. no obstante. d) Esenciales. unión inseparable del objeto respecto al sujeto. ha determinado su incorporación en numerosas constituciones nacionales y la propuesta de su enunciación expresa en los proyectos de reformas constitucionales (nacionales o provinciales) y en muchas de ellas. devenga un ajuste teniendo en cuenta consecuencias o revalorizaciones económicas. Los Códigos Civiles del siglo pasado no contienen. por lo tanto. y x ello tienen carácter autónomo. f) Inherentes. en caso d ser lesionados generan a favor d su titular una acción d resarcimiento económico. tal el caso de los derechos derivados de la fama y la clientela. tienen en cuenta todo lo concerniente a los bienes adquiridos durante el matrimonio. o de valor económico no se adecua para la catalogación de los derechos subjetivos. en primer lugar. Derechos Patrimoniales Y Los Derechos De Las Relaciones De Familia: Caracterizacion Y Diferencias. En sentido inverso en el régimen de la sociedad conyugal los derechos que regula la ley por consecuencia del estado de matrimonio. son oponibles erga omnes. Los derechos no patrimoniales actúan preferentemente en relación a intereses de orden moral. El Derecho Civil pronto advierte. sino q encuentra su límite dond aparece el contacto con los derechos d las demás personas. Hay derechos que la doctrina clásica los ha ubicado como patrimoniales. rigen durante toda la vida d la persona. el criterio de lo económico.Derecho Civil 1 individuos). como son para la doctrina clásica los derechos de familia. aunque luego lo podrán adquirir cuando se concrete la transmisión. en consecuencia. particularmente dentro del Derecho Civil. pero que sin embargo no lo son en principio. 26 . la necesidad de proteger y garantizar su vigencia explica la incorporación sistematica de los llamados derechos de la personalidad o personalisimos en los Códigos Civiles Modernos o su tratamiento por medio de leyes especiales.

pues la vida humana constituye por si un valor susceptible de apreciación pecuniaria. se prohíbe a los profesionales de la medicina. Además tales derechos son también subjetivos. las q contienen los dchos de la personalidad en sus mismas entrañas. pero pueden carecer de ello como seria la fama. el aborto de 85 a 88. C. comprensivo del patrimonio propiamente dicho y del patrimonio moral. Esto supone. tormentos y azotes) así mismo la CN comprende en su protección a las libertades y a las igualdades civiles. inspirada en pcipios cristianos (invocando a dios. teniendo en cuenta el objeto de tales derechos:  LOS INHERENTES A LAS PERSONAS. Son los derechos derivados de las relaciones de familia o del estado de las personas (tales como la patria potestad. sino que puede recaer también en otras personas. En el mismo sentido. las lesiones causadas a otros en el cuerpo o la salud (89 a 94). Por ella estimamos que de este derecho innato no puede derivarse un poder omnímodo y soberano. Se pena el homicidio en los arts 79 y 84. De tal manera entonces que la distinción entre patrimoniales carece de significación científica. una potencia que quiere conservarse y ha de ser conservada. como seria la lesión moral o daño moral por la perdida de un afecto o de un sentimiento. los cuales por lo general tienen contenido económico. y aquellos otros que si bien el objeto constituye la persona. que serán aquellos que la propia persona constituye el objeto del derecho y que solamente se manifiesta cuando el derecho es desconocido o agraviado que son los llamados derechos personalísimos. Como consecuencia de todo lo dicho. y no están desvinculados de la persona.Derecho Civil 1 Así tenemos los derechos cuyo objeto recae sobre la propia persona. y el abandono de personas cuando se pusiere en peligro su persona o salud. A su vez. respetarla y el Estado protegerla y preservarla. etc. no es la propia persona. los terceros. 83.). practicar. El individuo debe cuidar su vida. Esta distinción no es puramente terminológica sino que alude a la esencia y alcance del derecho. Por ello es un propio derecho a la vida y no sobre la vida. nacidos también del matrimonio. q prohíbe pena de muerte por razones políticas. es lícito quitar la vida. Fundamentales razones de orden superior se oponen a la legitimación del suicidio. también encerraría dos especies de derecho: los iura in persona ipsa o derecho de la personalidad. Así el patrimonio en su mas amplia acepción seria el complejo de relaciones jurídicas de una persona. Análisis Y Acciones Protectoras De Los Derechos Personalísimos. por ello el C. pero lo pueden ser en determinadas circunstancias cuando son desconocidos o afectados. de acuerdo con el Código Civil. la vida humana esta protegida por disposiciones de dcho constitucional. y mas esta impuesta por el peso de la tradición que por lo técnico. o sea que el objeto si bien es la persona. preámbulo y art 2). su reconocimiento exige la fijación de límites. etc. Derechos De La Personalidad. a diferencia de los personalísimos. que originariamente no tienen contenido económico. Este como el primero que comprende dos especies de bienes. sino que. Como todo derecho supone el ejercicio de una actividad lícita que no contraríe el fin supremo del hombre y los deberes que éste tiene para consigo mismo y para con la sociedad. en nuestra CN. no es únicamente la propia persona. La vida como tal es una potencia poderosa que está por encima de la persona envolviéndola. Nos referimos a los derechos de familia. sino otra persona. pero lo adquieren cuando son lesionados o atacados. colaborar o propiciar la eutanasia aun con el consentimiento del paciente o de sus familiares. cohabitación y procreación. Algunos autores sostienen la siguiente clasificación. los derechos inherentes a las personas se subdividían en dos grupos. no son ajustados a la verdad y tampoco estamos caracterizándolos.  LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES o sea cuyo objeto constituye el bien que ha tenido en mira sobre el cual se concreta. 27 . la clientela. Penal castiga a quien ayuda o instiga al suicidio (art. hermanos. La vida es entonces. por el contrario. penal y civil. Derecho A La Vida. o sea cuyo objeto recae sobre la propia persona. otras hipótesis de homicidio o lesiones del 85 a 95. que sin embargo no son originariamente susceptibles de apreciación pecuniaria. Si decimos que los derechos patrimoniales son los que pertenecen al titular del patrimonio y son susceptibles de apreciación pecuniaria. tutela la vida y la integridad física de las personas q habitan el suelo argentino (corroborante del art 18. Por ultimo los derechos cuyo objeto recae sobre los bienes o cosas. que son los llamados personalísimos.). Nuestra CN. Se ha dicho que la persona tiene vida pero que también la vida la tiene a ella. etc). Los derechos cuyo objeto recae sobre otras personas. las cosas y los derechos de crédito. porque existen otros derechos que también pertenecen a la persona por ser su titular. los derechos de los cónyuges. alguno de los cuales tiene contenido patrimonial como la sociedad conyugal y otros no lo tienen como el deber de fidelidad.P. que ni siquiera frente al pedido de la propia víctima y para abreviar sufrimientos previos a una muerte inevitable. Las facultades de disposición del sujeto sobre su propia vida quedan muy restringidas. El valor de la vida humana: de acuerdo con una corriente j8risprudencial basta con q se haya privado de la vida a alguien para q exista daño resarcible. y los iura in persona aliena derivados del estado de la persona (padres. El derecho a la vida es el presupuesto y soporte necesario de la existencia de los restantes derechos humanos.

Por otra parte. micrófonos de largo alcance). La autorización es revocable por voluntad d quien la haya autorizado previamente. De allí q normalmente la protección de la vida humana se manifieste a través del dcho al resarcimiento a favor de los parientes de la persona q ha sido privada de aquella. porque salvo algunas excepciones no neutraliza el agravio sufrido. La protección de este derecho tiene raigambre constitucional (art. Se señalan. como los derechos personalísimos nacen con el hombre y terminan con su muerte. las preguntas en las encuestas forzosas e informes preocupacionales.”mortificando a otro en sus costumbres o sentimiento”. interior o privado. De la lectura del art. También cuando se concede la indemnización a los deudos de quien ha sido privado de la vida (arts. La indemnización procederá cuando se hayan acreditado los extremos legales que comprometen a la responsabilidad del agente. con lo que se evita que el daño se consume. n sentir. por regla general no existe un reconocimiento expreso del dcho a la vida y sus consecuencias. y en tanto dicha conducta no ofenda al orden publico y a la moral publica. La jurisprudencia registrada en el país. etc. por ello bastará acreditar la arbitrariedad de la intromisión..Una intromisión que no configure un tipo penal abstracto. La vida también se tutela en la legislación sobre trasplante de órganos. Estas enunciaciones no agotan las formas de perturbar la vida privada.N. será a los sobrevivientes en su propia reserva espiritual. hijos o familiares directos). las circunstancias de un acto ilícito. Derecho A La Intimidad. ni perjudiq a otras personas. nos dice Zavala de Gonzalez. la intimidad de quienes han alcanzado notoriedad en la vida social. demuestra al decir de Zannoni . el registro no consentido de la voz. Definición: el ámbito comúnmente reservado de la vida. resarciendo daños y perjuicios. 1071 bis. 19 de la C. y por lo tanto custodiar la vida del posible dador cadavérico. la inocuidad de esta publicación. por ejemplo. 1071 bis surgen las siguientes condiciones que deben acreditarse para que proceda la protección a la intimidad: 1. 1079 y 1084 y concordantes del C. Si algún agravio podrá inferirse. 2. jugarán de todo modo los principios que rigen la responsabilidad civil. Para la tutela efectiva de la privacidad del sujeto la norma prevé: El cese de la actividad lesiva. de las acciones. La intromisión también puede producirse. La fotografías de quienes lo estén solo pueden ser utilizadas o publicadas o incluidas en el comercio con el consentimiento de los familiares cercanos (conyugue. La publicación de la sentencia condenatoria: el juez ordenará cuando lo solicite el agraviado. El concepto de muerte encefálica y los recaudos que deben tomarse para su diagnostico procuran garantizar la certeza de la muerte. la terminología empleada no es muy feliz pero resulta práctica para señalar el efecto de la intromisión que es afligir.). etc. de los asuntos. a título ejemplificativo enuncia conducta tales como: publicación de retratos y difusión de correspondencia (se correlaciona con el art. en algunos casos. Si la ingerencia esta legitimada por alguna causa de justificación. El Código Civil argentino. 367 y 368 del C. En tal sentido. no corresponde hacer referencia a la intimidad de personas fallecidas. fiscalización e intromisión que no se funde en necesidades sociales o en el interés público.) y por objetivo proteger la reserva espiritual de la vida privada resguardándola de toda ingerencia.C.723 que prohíbe la publicación de cartas sin autorización del autor). ha dado recepción legislativa a este particular derecho personalísimo que resulta así el único que integra las normas del citado cuerpo legal.). sin injerencias ni intromisiones q pueden provenir de la autoridad o de terceros. 28 . 1071 bis. “los famosos” (al decir Castro y Bravo) puede también ser perturbada.Perturbación a la intimidad por cualquier medio.C. el art. causar pesadumbre o molestia por las costumbres o sentimientos del agraviado. 3.. expresa la norma legal . de los sentimientos. el narcoanalisis. Será legitima la intromisión que responda a un interés prevaleciente. 32 de la Ley 11. son simples indicadores de las múltiples maneras en que la coyuntura social actual puede afectar la reserva espiritual del hombre. que recomendó su supresión. Aplicable a los casos de obligaciones q nacen de hechos ilícitos q no son delitos (1109). Es lo mas personal. (intervenciones de teléfonos. Desde el punto de vista del derecho civil se lo resguarda cuando se impone la obligación de prestar alimentos a las personas vinculadas por parentesco de consanguinidad y afinidad de primer grado (arts.Una intromisión arbitraria. Por ello. como conductas violatorias de la intimidad. Si el hecho lesivo a la intimidad constituye un delito del derecho penal. como suele suceder en los supuestos en los que se investigan las conductas de los funcionarios públicos. al incorporar el art. La sola notoriedad no priva a la persona de intimidad. Esta condición ha sido criticada superflua por la comisión respectiva de las Segundas Jornadas del Derecho Civil de Mercedes.Derecho Civil 1 En los códigos civiles. lo q nos desea dar a conocer ni dejarse ver. Esta condición se vincula con la ilegitimidad o ilicitud de la perturbación. etc. la misma no es antijurídica. Este dcho es el q garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y su conducta dentro de aquel ámbito privado. o que continue produciendose.

De ahí nace la idea de que los aspectos que la componen como su carácter. cuando expresamente indica que la ley reglamentará la forma de asegurar un nombre supuesto. Sostiene. porque se refiere al derecho a tener una nacionalidad como expresión del derecho a la identidad personal. por cuanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles se reconoce a todo niño el derecho a adquirir una nacionalidad. La referencia a la equidad. que los Pactos también lo reconocen específicamente. para todas las situaciones. reacciones emocionales. que son los que mejor denotan el derecho a la identidad y que dependen de las actividades. se ha abierto camino un nuevo derecho personalísimo que cubre toda la faz espiritual de la persona. Entre los Pactos incorporados por la reforma Constitucional está el Pacto Internacional de Derechos Económicos. forman parte de la identidad. Por otra parte la amplitud del reconocimiento de este derecho es lo suficientemente como para dar cabida y proteger a aquellas personas sin familia. trayectoria científica o deportiva. es uno de los medios de defensa de la identidad. En los últimos tiempos. los que no pueden ser menoscabados sin ofender ese derecho. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de todo niño a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento. distinta y singular. El derecho a la identidad personal se asienta en la condición única. b) Gozar de los beneficios del progreso científico. La rectificación o respuesta. con un nombre. mediante nombres supuestos. si fuere necesario. No obstante ser la nacionalidad un derecho político. la interpretación que corresponde es considerar al derecho tan impostergable que toda persona debe desde su infancia o primera edad. tanto por la responsabilidad subjetiva (acreditando dolo o culpa) como por la responsabilidad objetiva derivada del ejercicio abusivo del derecho. Se estimó que no existe fundamento alguno para sustraer a los daños causados por el menoscabo de la privacidad de las normas ordinarias que rigen la responsabilidad civil. pero son aspectos estáticos de ella. Derecho Al Nombre. y deben ser defendidos para resguardar a la persona misma. porque no solamente está reconociendo el derecho al nombre de pila. por lo que asegura la plenitud del derecho. quedar investida de una nacionalidad. idioma e instalación existencial de cada uno. Cada persona es una. La Convención Americana de Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o de uno de ellos. Derecho A La Identidad. formales y relaciones con dicha identificación. si fuere necesario. Debemos recordar que en cuanto a la extensión del resarcimiento. sino que corresponde por su filiación familiar. Se destierra la condición de apartida. Si bien aparentemente parecería existir una diferente consagración de este derecho. así como también los demás Estados deben reconocerle la nacionalidad del Estado donde nació. Carlos Fernandez Sessarrego. el legislador ha considerado que es el juez quien debe establecer el monto de la indemnización equitativamente. ha sido criticada por la doctrina que sugirió su supresión. este jurista que también los datos formales de identificación (el nombre. porque todo Estado debe reconocerle la nacionalidad si nació en ese Estado. 32 bis derogado. conforman en conjunto un aspecto dinámico de la personalidad existencial. la filiación y el estado). según las circunstancias. A continuación agrega que la ley asegurará este derecho para todos. y la desarrolló la jurisprudencia italiana en los últimos tiempos. que es exclusiva. a la niñez abandonada. La protección al nombre es bien amplia. aspiraciones. en una indemnización que es de derecho. derecho de réplica. Esta peculiar identidad es un derecho personalisimo que sustenta la existencia de respeto por parte de todos los demás. perfil físico. aun cuando no haya nacido en esos Estados. que comprometen a los Estados partes a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos sociales y culturales enunciados en el pacto. separada. individual e irrepetible del hombre. Derecho A La Nacionalidad. Los Derechos Culturales. etc. La teoría la esbozo De Cupis. Sociales y Culturales. la visión que se le ha dado constituye sin lugar a dudas un derecho personalísimo. Esta supresión ha dividido a la doctrina entre quienes sostienen que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo y aquellos estiman. y tiene un valor y un interés protegibles. habiendo recalado en ella. Quedan los elementos dinamicos. y sobre todo para la niñez abandonada. la identidad. que en la ley vigente la afrenta a la intimidad puede regirse. Por último. como Zannoni. no obstante que a la vez atiende a su composición somática. con fundados elementos racionales y de la vida. que es también el reconocimiento del “status” familiar. propios de la existencia. Entre esos derechos se mencionan: a) Participar en la vida cultural. 29 . la que por supuesto se halla en completa indefesión.Derecho Civil 1 El art. con especial profundidad.. 1071 bis suprimió toda referencia al dolo y la culpa que contenía el art.

El derecho a la educación.C. el segundo en cambio del de la naturaleza. Rol Del Estado. literarias y artísticas de que sea autora.N. en particular de idiomas y convicciones propias. no inhibe a que el agurpamiento funcione como simple asociación. incorporándose a un ente ya existente o dejando de pertenecer a él. sociedades civiles y comerciales. el derecho a participar en la vida cultural. C. Principio elemental de derecho es que el daño debe ser reparado. sin perjuicio de indemnizar por los efectos nocivos que generó su comportamiento. Naturalmente pertenece a la sociedad. Convengamos ante todo que el medio ambiente trasciende a la ecología. equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el derecho de preservarlas” (art. como lo es el derecho al desarrollo (art. según lo establezca la ley. Puede parecer excesiva la ejemplificación. Pero el derecho establecido no se realiza con salubridad. ect. C. en ejercicio del poder de policía.). Ello significa que el autor de la ilicitud debe volver las cosas al estado que se encontraban antes de producirse la acción lesiva. municipios. 33.). las provincias. pero la primera noción de sanidad halla su antónimo en lo enfermo. por encima de esa inclusión de modo regular crea o se incorpora a organizaciones colectivas. exige para su plenitud que el ambiente sea equilibrado. 41. sea porque los interesados no la solicitan o porque el estado le deneiega. El primero es un término propio del mundo de la cultura. de lo que se infiere que el derecho subjetivo constitucionalizado comporta la atribución de vivir en un ambiente saludable. se reserva el derecho de acordarle personería jurídica. a la educación practica y a la orientación y formación vocacional. 14.).) y la de los partidos políticos (art. nuestra Cosntitución Nacional reconoce dos tipos especiales de asociación.N. ya que la expresión tomada en sentido lato haría depender la suerte de la asociación de criterios subjetivos con los que el poder publico manejaría a su antojo el reconocimiento de tales organizaciones. Este último conlleva la injerencia humana en el primero. 19). Esta claro que no se trata de sustituir el imperativo ambiental con una mera formula compensadora que aliente la destrucción para suponer que pagando se puede contaminar. Esta distinción formulada por Felipe Seisdedos prosigue con la aclaración de que el medio ambiente o entorno involucra al ambiente natural y al inducido. 14 bis.N. a la comunicación.) Derecho A Un Ambiente Sano. A juicio de Colautti la primera tensión que se encuentra es que la protección del ambiente es de difícil conciliación con otro derecho que estaba implícito y aparece enumerado tras la reforma. A la educación básica y general. Tipos. sin autorización para su funcionamiento) (art. El Código Civil distingue entre personas jurídicas de carácter público (el estado nacional. 14. inc. 75.N. En relación con ella el Estado. A libre elección cultural. C. razonabilidad y proporcionabilidad como puntos de referencia de la simbiosis que genera la relación “hombre-ambiente”. También la Constitución establece la obligación de proveer a la información y educación ambientales en el segundo párrafo del art. a la herencia cultural. imposición que se traduce en explicitar la ecuanimidad. “el derecho a un ambiente sano. A la identidad cultural. C. Derecho De Asociacion El carácter gregario del hombre es una constante histórica que se manifiesta a través de agrupamientos. a ejercer la libertad esencial para la investigación y la creatividad. a todo habitante. 30 . a la propiedad intelectual. La ausencia de esa especial calidad. Nace de ese modo el derecho de asociación que para el constituyente debe concretarse con fines útiles (art. La Constitución reconoce ahora. La lista indicativa de derechos culturales podría concretarse en la siguiente: 1. Todavía hay más. ese medio debe ser apto para que los seres racionales realicemos nuestro desarrollo y que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El derecho de asociación es la facultad para congregarse en un organismo. 2. 41. La calificación de “utilidad” exigida por la ley fundamental se interpreta como sinónimo de licitud. Una asociación es ante todo un ente susceptibles de adquirir derechos y contraer obliagciones. Amém del derecho de asociarse expresado de modo generico en el art. 38 C. ellas son: la organización sindical libre y democratica (art. sea creándolo. El daño ambiental no escapa a esa regla y la Constitución reafirma que generará prioritariamente la obligación de recomponer.Derecho Civil 1 c) Beneficiarse en la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas. entidades autarquicas y la Iglesia Catolica) y privado (las simples asociaciones y funcdaciones que obtengan autorización para funcionar.

La experiencia ha demostrado que esa extensión contribuyó a fortalecer la parte mas poderosa del convenio y disminuyó las potencialidades del más debil. Aquel rotulo tiene que ver con la estandarización de productos. la que junto con las leyes de defensa de la competencia Nº 22. gano la calle una expresión que identifica a la de nuestros días como “sociedad de consumo”. El constituyente distinguió entre consumidor y usuario. el segundo servicio. 954). El cómputo de esa realidad y en lo que al ordenamiento argentino concierne ha ido limitando. El mandato del art. 42 de la Const. la reforma constitucional de 1994 cristalizó disposiciones que tutelan los derechos del consumidor.Derecho Civil 1 Si este que tratamos es derecho para los habitantes del hoy y aquí. Derecho-deber para los hombres. Ampliada la oferta. Un gurpo de vecinos de Tres de Febrero dedujo amparo contra la municipalidad de ese partido solicitando se anulara la ordenanza que autorizaba la creación de un area industrial en la zona. Derechos Del Consumidor. En rigor de verdad. El art. seguridad e intereses económicos. según la constancia de la causa. la masividad de alternativas que el mercado ofrece. capital. porque llegó hasta la Corte. Así lo han hecho la mayoría de las naciones donde el fenómeno se acentuó dando respuesta política a tan subido requerimiento social con normas que contemplaban aquella situación de desequilibrio. Nº 22. reflejando los comportamientos humanos que en punto a consumo se dieron. etc. Lo cierto es que los negocios jurídicos que siempre fueron patrimonio primario de toda vida comunitaria se han extendido y multiplicado hasta el infinito. Otro caso relevante. comienza diciendo: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tiene derecho. el juzgado federal en lo Contencioso Adminsitrativo nº 2 de la Capital Federal negó la captura de catorce delfines realizada en el mar Argentino ante el requerimiento de un acuario japonés. la reforma de 1968 introdujo ciertas variantes a la autonomía de la voluntad con la admisión de la figura de la lesión (art.) Amparados en el tema de la legitimación procesal de quien acciona. Nacional. servicios. El alto tribunal acogió el amparo juzgando que en el caso se encontarban restringidos derechos esenciales de las personas. también es obvio que comporta un deber presente dirigido a preservar el medio en proyección a las futuras generaciones. Consideró además. planifique y ejecute estas directivas del constituyente. el principio de las libres convenciones que en nuestro derecho aparece consagrado en el art. el tema había sido resuelto por la llamada ley de defensa del consumidor Nº 24. y otro recepcionandolo. el ejercicio abusivo de los derechos (art. que existía un interes colectivo e individual coincidente en proteger el equilibrio ecologico. Para fundar esa dedición el juez interpretó que se ignoraba. Un rasgo usual de todo contrato es el de reconocer al menos dos sujetos: uno suminsitrando bienes. Y ese derecho-deber se conjuga en relación con el rol del Estado el que a través de sus autoridades proveer a su protección. Nº 20.680 y de lealtad comercial. En el caso que data de 1983. a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. y a la informática y educación ambientales. a una información adecuada y veraz. así como los derechos de incidencia colectiva en general (art. no le va en zaga la que se ha institucionalizado como cometido de la justicia. la existencia de economías de escala. Con ese norte. 1198) No ha sido ajeno a este proceso la aparición de los llamados derechos de la tercera generación. 43. tambien se ha ampliado la demanda. deber para el poder quien al trazar sus rumbos de acción no podrá desentenderse de una política tuitiva que programe. es el registrado en Christou. generalmente nuestros tribunales fueron remisos a este tipo de tutela. a la protección de su salud. a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo”. en relación de consumo.240. Si grande es la responsabilidad del administrador y del legislador.262. de modo gradual. de abastecimiento. antes de la innovación constitucional. El primero adquiere bienes. 41 esta emparentado a la previsión que habilita interponer acción expedita y rápida de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. 1071) y el principio de la buena fe (art. En prueba elocuente de ello. En toda relación de consumo la Constitución depara: 31 . Alegaban los actores que la instalación de la pretendía area industrial provocaría contaminación con los consiguientes riesgos para la salud.802. sino que protegen a un grupo indeterminado de personas.N. Levantada la restricción que algunos tribunales creyeron existía es de esperar que muchos fallos hagan mérito del que la jurisprudencia supo ganarse en Kattan. 1197 del Código Civil. En el trasncurso de este siglo. el avance de la técnica y el acceso a nuevas y mejores condiciones de vida. C. que por sus características no se titularizan en un individuo en particular. Urgía que el estado concurriera en defensa de este último. conformaban un vasto cuerpo instrumental para la tutela de las relaciones que se daban en el ambito del mercado. el verdadero impacto que la captura de esos animales podía tener sobre la especie. En este contexto nace el concepto de consumidor que en noción ampliada involucra a toda persona que adquiere o utiliza un bien o servicio para satisfacción de sus necesidades. lo cual legitimaba a los habitantes defender a las generaciones futuras de las depredaciones actuales. a la utilización racional de los recursos naturales.

42. hija del poder de dominación o de la fuerza de una de las partes. habida cuenta de que su protagonismo es vital para la suerte de los derechos que se reconocen en el primero de los párrafos del art. Y no meramente ausencia de enfermedades. defectuosos. 42 deben conectarse a la habilitación del art. desequilibaradas. la luz. El presupuesto liminar de cualquier tipo de contratación es la información. La responsabilidad es mayor porque tales servicios han sido privatizados y toda las cuestiones que tienen que ver con el modo en que se brindan y especialmente con las tarifas es materia de permanente actualidad Aunque el rol del Estado no se manifiesta por el cauce protagónico que le trazara el constituyente. teléfonos. reglas de la ética. a la educación para el consumo. en cuanto autoriza interponer acción de amparo en lo relativo a los derechos de usuarios y consumidores. etc. ni disfrace el producto de modo que su apariencia surgiera virtudes de las que carece. Consecuencia de la información es la ulterior elección que realiza el consumidor. “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. o bien victimas de contrataciones sobre la base de cláusulas predispuestas inequitativas. mental y social. al control de los monopolios naturales y legales. El concepto de seguridad quiere evitar que el consumidor sea aprovechado en su vulnerabilidad con bienes y servicios de mala calidad. el usuario concurre a recibirlos en muchos casos sin contar con la alternativa de un servicio paralelo que le permita optar por otra prestación. 43. Desde luego que las atribuciones emergentes del art. mal diseñados. 42 De esa suma de potestades cobran especial relevancia las referidas al control de calidad y eficiencia de los servicios públicos. Todo ese haz de derechos no sería factible de realización si el estado no tuviera los compromisos que el reformador ha marcado. y de las provincias interesadas en los organismos de control (art. etc. Se reafirma con el precepto el sentido intervencionista que en punto a las relaciones de consumo se asigna al poder. La noción de salud debe ser aprehendida con el sentido que le atribuye O. in fine).S. B) Derecho a una información adecuada y veraz. en cuanto a derecho a recibir igual bien o servicio por igual pago o contraprestación. Para el Congreso el imperativo constitucional marca que la Legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. costumbres del decoro comercial. en tanto el trato dispensado a los consumidores o usuarios guarde conformidad a los usos sociales. Para el ejercicio de este derecho es indispensable que el oferente no apele a publicidad engañosa. C) Derecho a la libertad de elección. Digno. dignidad personal. seguridad e intereses económicos.M. al de la calidad y eficiencia de los serviciso públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. imprescindibles para los tiempos actuales como el agua. Deberes Del Estado. Equitativo. nocivos. 32 . D) Derecho a un trato equitativo y digno. Solamente el conocimeinto y particularmente el conocimiento veraz de la calidad y cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado debe ser el determinante de la opción o preferencia asumida por el consumidor. previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios. La finalidad de esta clausula pasa por prohibir cualquier regulación que impida esa libertad de elección y desde ya los monopolios que liquidan la libre competencia..: completo bienestar físico.Derecho Civil 1 A) Derecho a la protección de su salud. Finalmente la idea de intereses económicos entronca con la protección que desde la perspectiva patrimonial merece todo consumidor o usuario. y exhibe la contracara de un mercado de déficit en la asunción de deberes que se han puesto a la cabeza del poder. A nadie escapará que tratándose de servicios esenciales.

Cuando aparentemente ocurrieran tales duplicaciones. con cuya sola expresión aparece. se le asigna un nombre o vocativo personal. La reafirmación del domicilio importa preservar la identificación espacial de la persona. b) Unidad. como atributo jurídico de identificación o individualización de la persona. 4) patrimonio. y b) el apellido o nombre de familia. que es la parte esencial de la oración gramatical que expresa los objetos del pensamiento que la integran como elementos principales y directos. potestad o posibilidad de obrar libremente con ellos. El nombre. Cada persona representa. Se llaman atributos inherentes a la personalidad xq son calidades dependientes e inseparables. un centro de imputaciones de derechos y deberes. la que no confiere un señorío. 33 . Por ejemplo: no pueden tenerse válidamente dos nombres civiles ni ostentar simultáneamente dos estados bajo la misma formalidad (ser hijo simultáneamente de dos padres). Ubicación dentro d los derechos subjetivos Desde otro ángulo. Cuando en los hechos se da un caso en que la persona aparece en algunas de estas situaciones. pero no significa tutelar la privacidad como derecho que se desenvuelve en ese lugar. al igual que en el nuestro. sino tan sólo la posibilidad de reaccionar en su defensa. ese nombre puede representar para dicha persona. no obstante que la persona tiene a su respecto destacados intereses en ellos y está primordialmente facultada. han sido impuestos por la norma jurídica. constituya un atributo de la personalidad o cualidad necesaria atribuida por el derecho a cada persona para individualizarla y diferenciarla netamente de todas las demás. d) Vitalicios: lo son x cuanto se extinguen con la vida d la persona q los detenta. Poseen los siguientes caracteres: a) Necesidad. Por ejemplo. las cuales pueden destacarse del sujeto como sus manifestaciones más entrañables e íntimas. Las leyes que lo regulan son imperativas por lo que las personas no pueden. pero no una de sus prerrogativas de goce personal. Son inenajenables e imprescriptibles. De ahí que el nombre. ni pueden ser perdidos x el transcurso del tiempo. que es el vocativo individual que identifica a cada persona dentro del grupo familiar. como miembro de una sociedad jurídicamente organizada. y como es necesario que ese centro aparezca con toda nitidez. si se trata de amparar el nombre propio se esta defendiendo a la persona que lo porta. está constituido por dos elementos: a) el prenombre. "nombre patronímico" o simplemente "patronímico". 2) capacidad. o concebirse una persona física sin estado. o carecer de domicilio general. no se puede carecer d ellos. es la forma d designación d cada individuo y se adquiere x inscripción en el registro civil. el propio ordenamiento jurídico determina el modo de establecer cuál es el verdadero atributo. desde el punto de vista jurídico. c) Indisponibilidad. 3) domicilio. las normas jurídicas prevén el modo de regularizarlas. que indica la familia a la cual pertenece la persona que la ostenta y es vocativo a todos los miembros del mismo grupo familiar que cumple la función de completar la identificación del sujeto jurídico. Pero hay ciertos atributos q son propios d las personas visibles: estado civil. construcción jurídica. arbitrariamente. el nombre. No puede haber persona sin nombre. en el sentido que no pueden tenerse legítimamente más de uno del mismo orden. y desde el punto de vista jurídico. A diferencia de los derechos personalísimos subjetivos. Según Perreau es “el término q sirve para designar a las personas d una manera habitual”. Nombre. indicando su filiación. modificar sus atributos. para defenderlos. Ello solo podrá hacerse cuando se produzcan los hechos jurídicos que son antecedentes normativos del cambio. Enumeración y Caracteres Son comunes a todas las personas y son: 1) nombre. Elementos En los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Cada atributo tiene el carácter de único. D manera q no pueden existir sin él y esto no puede ser sin revestirlos. llamado también en los pueblos de religión cristiana nombre de pila o bautismal. para tutelar la propia condición de persona compuesta de los atributos. la función constitutiva de los atributos los ha colocado preferentemente dentro de la órbita del derecho público. Es la persona misma la que está en juego cuando se niega o viola un atributo.Derecho BOLILLA V Civil 1 Atributos de la persona física Concepto Las personas están dotadas d cualidades intrínsinsecas q concurren a constituir la esencia d la personalidad y a determinar al ente personal en su individualidad. Concepto. o ser absolutamente incapaz de derecho. en el orden privado. como derecho personalísimo. es el vocativo con que se designa a las personas y se obtiene la necesaria individualización de ellas como sujetos potenciales de derechos y deberes. lo que es distinto a defender la honra o fama que.

pues el nombre forma parte d la personalidad del hombre.14 C. e) Valor moral o extramatrimonial: el nombre es inestimable en dinero. y una institución d policía civil. Inconstitucionalidad d la limitación del nombre? La Corte Suprema Nacional ha establecido de manera expresa la constucionalidad de las limitaciones impuestas por el Artículo 3º de la Ley Nº 18. 5º más d tres nombres. parte final”. esto no se aplica a las personas d filiación desconocida.N. si fueren d fácil pronunciación y no tuvieran traducción al idioma nacional. salvo los castellanizados x el uso o cuando se tratare d nombres d los padres del inscripto. El nombre es oponible por la persona a quien corresponda contra todos. se desconocería el interés social d la cuestión. Limitaciones (Ley 18248) La elección es discrecional xq el artíclo 3º d la ley dice: “el derecho d elegir el nombre d pila se ejerecerá libremente con la salvedad d q no podrán inscribirse: 1º los nombres extravagantes. c) Indivisibilidad: nadie puede tener un nombre frente a unos y frente a otros uno distinto. que no contraríen lo dispuesto al Artículo 3º. la naturaleza está dada x la confluencia d dos puntos d vista: el nombre es a la vez un derecho d la personalidad.). generalmente se producen en reclamos pecuniarios. ya q sirve para la identificación d las personas y es inmutable. 2º nombres extranjeros. Caracteres a) Obligatoriedad. fundada en que pertenecen a los aborigenes de nuestra tierra que hablan dalectos que integran el acervo cultural argentino. sea mediante acciones frente a quienes pretendan desconocerlo o vulnerarlo. no obstante (la doctrina española) generalmente las acciones relacionadas con el nombre tienen un claro trasfondo económico. y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan residencia transitoria en el país. Usel. las manifestaciones a lesiones del nombre.Derecho Civil 1 Naturaleza Jurídica Según Borda. así las acciones d reclamación o impugnación del nombre.252 que introduce el Artículo 3º bis a la Ley del nombre. no habría inconveniente en enajenar los derechos patrimoniales q surjan del nombre (ej: el jugador d fútbol q cobra una suma d dinero porq con su nombre y apellido se identifica una marca d indumentaria). está vinculado a él. Si únicamente se tomara en cuenta la primera posición. 34 . Reforma De La Ley 23. van unidas a las reclamaciones hereditarias. X otra parte. h) Vinculación a una relación familiar: en lo q hace el apellido es innegable su vinculación con la familia d origen. no tendría explicación q se niegue el derecho d cambiar el nombre (salvo en casos muy particulares). se desconocería uno d los derechos más íntimamente vinculados a la personalidad humana. d su condición d atributo a la personalidad. g) Alienabilidad d derechos patrimoniales derivados del nombre: en principio. i) Imprescriptibilidad: el nombre no se puede adquirir ni perder x el transcurso del tiempo. 4º primeros nombres idénticos entre hermanos vivos. El 20 de Septiembre de 1984 se sancionó la Ley Nº 23.552 (Nombres Indigenas) Aunque no estaba previsto en la Ley 18. No puede ser enajenado o transmitido mediante acto jurídico alguno. disponiendo: “Podrán inscribirse nombres aborigenen o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. sea mediante el ejercicio d facultades. se ejercen conforme a las Leyes que reglamentan su ejercicio (Art. y la razonabilidad de la norma pasa por el derecho de la persona que va a ser identificada a serlo. según el art 1º d la ley 18. de modo que facilite aquella integración y lo ponga a resguardo de situaciones que la tornen más dificultosa. y que no apacere irrazonable la limitación impuesta por el artículo 3º toda vez que el nombre constituye el elemento primario a través del cual el individuo se relaciona e integra con la sociedad en la cual le ha tocado vivir. Queda exceptuado el nombre q se quisiera imponer a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas. Lo ha hecho en particular con relación a la prohibición de imponer nombres extranjeros que no tienen traducción al castellano. ese derecho como los demás reconocidos por la Constitución. Hincel y Kanki entre otros. Si sólo se tuviera en cuenta la segunda. f) Inalienabilidad: es un carácter fundamental el q sea inalienable e intransmisible entre vivos. Inciso 5º. Así se permitió la colocación de nombres tales como Lihuen. d) Oponibilidad erga omnes: posibilidad d usar el nombre frente a todos y es común a todos los derechos absolutos. deriva d su carácter extramatrimonial. contrarios a nuestras costumbres. toda persona debe llevar un nombre b) Unidad: el nombre es único porq las personas no pueden tener + d 1 nombre.248. q expresen tendencias políticas o ideológicas o q susciten equívocos con respecto del sexo d la persona. Ixel.248. Para sotener la constitucionalidad del precepto se ha dicho que si bien los padres tienen derecho a la elección del nombre. ridículos. 3º apellidos como nombres.248. y d regulación x normas d orden público. la jurispruedencia había aceptado los nombres de origen indioamericano.

Cabe analizar cada uno de los supuestos por separados. y la madre JUAN como el suyo. Nombre d Pila El derecho de imponer el nombre a sus hijos surje de la patria potestad. Inc. por tener el ejercicio de la patia potestad. Valoracion: La doctrina ha señalado lo disvalioso de este sistema. asumidos x el idioma español como propios. el conflicto deberá ser derimido judicialmente. Hijos Extramatrimoniales: En este supuesto la elección se armará aquel que lo ejerciera (Art. a más de ello el mgistrado de Primera Instancia podrá elegir un nombre y tal Resolución podría ser modificado por la Cámara. se presume que cuenta con el consentmiento del otro para hacerlo (Art. esto es. Por otra parte. el régimen no había generado ningún inconveniente jurisprudencial que demuestre la inconveniencia del sistema.264.Derecho Civil 1 En base a esta regla. 242). Ello implicaba que ambos padres tenían el derecho de imponer el nombre a sus hijos.264: En el año 1985. que quizás se inclinara por otro.264. Esto responde al derecho subjetivo d identidad. la titularidad de la patria potestad correspondía a ambos padres. Rivera sostiene que el sistema debería ser. Se exceptúa d la prohibición a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas en el país y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan aquí residencia transitoria. pero su ejercicio atribuía al padre de la criatura. 264 Inc. para el suspuesto de padres matrimoniales y de padres extramatrimoniales que conviven juntos. 3). o suspensión de su ejercicio a uno de ellos. carece de elementos como para inclinarse por uno u otro nombre. pero en caso de desacuerdo era el padre quien. LEY 23. Ello implica que en los hechos. En estos supuestos resulta importante determinar quien tiene el ejercicio de la patria potestad. En lo que hace a los padres matrimoniales. El régimen difiere en el caso de los padres divorciados y extramatrimoniales menores y mayores de edad. llevado el conflicto a decisión Judicial. 264 Inc. 1º). sino d toda Latinoamérica y d España. estableciendo el ejercicio conjunto de la misma. En el caso especial de la madre extramatrrimonial. el Juez. ausencia con presuncón de fallecimiento. Si uno de ellos inscribiesen en el Registro Civil. es decir que la elección será conjunta con decisión judicial en caso de desacuerdo. 4). de conformidad a lo dipuesto por el art . las autoridades del registro civil suelen tener analista o catálogo cerrado. 264 bis).264 ter. 35 . recortando inconvenientemente el derecho d libertad e impidiendo la natural creación idiomática d nombres. modificó el régimen de la Patria Potestad. a más que la Corte podría tambien variar el Resolutivo. del cual no se apartan. Hijos Matromoniales :  Acuerdos De Padres: Ambos conyuges tienen el derecho de elegir el nombre de sus hijos. la decisión corresponde al otro padre (Aer. nos encontraríamos con que el niño podría estar largo tiempo sin nombre “tanto como dure la contienda”. es decir que hubiera derecho de decisión dentro de la familia y no fuera de ella. Nombre Extranjero La limitación con respecto al nombre extranjero es la q más conflictos crea. Pero la ley deja a salvo a casos d nombres extranjeros castellanizados x el uso.  Reconocido Por Ambos Padres: Si ambos padres conviven se aplica el mismo régimen que para los padres matrimoniales. En el régimen originario del Código Civil. además porque dá lugar a situaciones injusta. le puede poner el nombre al menor. Por ejemplo en el suspuesto de que el padre le quisiera poner MIGUEL como su padre. podía imponer su criterio. Padres Menores De Edad: En este supuesto la elección debe ser realizada por el tutor que se designa al niño (Art. La Ley presume que uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro que no requieran el consentimiento de ambos. También los nombres d los padres del inscripto. en caso de desacuerdo. privación de la patria potestad. Se trata en verdad del castellano q no es idioma argentino. se autorizó el nombre de “Gori Wamancha”. salvo cuando mediara expresa oposicón. Supuesto De Muerte De Uno De Los Padres: En caso de muerte de uno de los padres. por la gran ingerencia estatal en algo que hace a la esfera íntima de la familia. la Ley 23. decisión conjunta y elección por algunos de los conyuges. debido a quien la ejerza tendrá el derecho de imponer el nombre a su hijo. la incripción podrá realizarla quien presente un Certíficado Médico y Obstétrico que determine la prueba del nacimiento y la identidad del nacido (Art. cualquier persona que realice la inscripción.  Desacuerdo De Los Padres: En el supuesto en que los padres no se pusiran de acuerdo sobre la denominación a dar a su descendiente. si fuesen d fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional.

Inc. de 36 . Así si Pérez López. se casó con una señora de apellido Flores. El apellido se adquiere en principio por filiación y no por voluntad paterna . tienen derecho a usar el apellido Pérez López. de modo tal que si se suprime uno de ellos. pero solo va a transmitir a su prole el apellido Pérez. por las agregaciones. Corresponde distinguir entre doble apellido y apellido compuesto. por lo que una vez que el apellido materno se adicionó al paterno no se o puede suprimir. 1º. El apellido compuesto es inalterable. El apellido compuesto es aquel que se presenta integrado por dos apellidos inseparables. Si bien en doctrina. resulta de la agregación del apellido materno al paterno. b) Reconocimiento Unilateral De La Madre. Pliner indica que no aparece como razonable que pueda ejercerse después que el individuo ha sido reconocido en su vida de relación con un apellido determinado. La Ley no puede imponerse un límite de tiempo para hacer uso de esta opción. Este apellido va variando de generación en generación. el legislador ha querido que los efectos del reconocimiento voluntario fueran distintos que los forzosos. se ha interpretado que se requiere la conformidad de ambos padres para la imposición o la agregación del apellido materno. El Apellido De Los Hijos Extramatrimoniales Es necesario distinguir varios supuestos: a) Reconocimiento Unilateral Del Padre.Derecho Civil 1 El Apellido O Nombre Patronimico. mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuera públicamente conocido por éste (art. Prohibicion De Supresion Del Apellido En esta materia rige el principio de inmutabilidad. Concepto.264 ha de entenderse que cualquiera de los padres puede inscribir al niño con el apellido materno. Adquisición Del Apellido. En todos los demás. su hijo tendrá que usar obligatoriamente el apellido Pérez. Alvarez de Toledo. la denominación queda incompleta. 5 no puede extenderse al reconocimiento forzoso. que el reconocimiento del hijo durante la minoridad comporta dos consecuencias que no se extienden a la sentencia que declara la filiación: el usufructo sobre los bienes del reconocido (art. Apellido Compuesto. Opción A Favor De Los Hijos A partir de los 18 años los hijos pueden optar por agregar el apellido materno al paterno. después de la reforma de la Ley Nº 23. a su vez. Así cabe señalar. En el caso del doble apellido se transmite a la descendencia solamente el primero de sus elementos. También puede adquirirse por un acto administrativo como ocurre en los menores no reconocidos. Pliner sostiene que lo dispuesto en el art. (Ej. Opcion A Favor De Los Padres Los padres tienen el derecho a inscribir al hijo con el apellido doble del padre o adicionar el materno al paterno. por el matrimonio se adquiere al uso del apellido del marido. 3296). éste tiene derecho a usar el apellido paterno.248 establece que el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de los progenitores adquiere su apellido. El doble apellido. pues sería muy discutible tener que aceptar que el padre impusiera su apellido al hijo que se negó admitirlo como propio. Doble Apellido. En el caso de la mujer casada. Verón de Astrada).248. las consecuencias son identicas. con autoización judicial. por otra parte. 5) La ley no hace alusión expresa al reconocimiento obtenido por sentencia judicial contra el padre. pero si el reconocimiento es posterior al nacimiento podrá. El apellido compuesto se transmite de generación en generación y en forma idéntica.: Martinez de Hoz. lo ha establecido expresamente. Esta ley era congruente con la forma de adquirir la filiación extramatrimonial en el régimen del Código Civil en el cual ello acaecía solamente por el reconocimiento o por sentencia judicial. Rivera sostiene que la solución legal es identica en los supuestos de reconocimiento voluntario o sentencia judicial. Pero. En la práctica cualquiera de los padres puede realizar tal solicitud ante el registro. se ejerce mediante un simple trámite administrativo. de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 18. la que. Y cuando. Desde el año 1985 en nuestro país se puede determinar la filiación materna sin necesidad de reconocimiento. antes de que el menor cumpla los 18 años de edad. este hijo podrá adicionar el apellido de su madre o el doble apellido de su padre. En el supuesto en que el padre reconozca al menor. La ley 18. pero podrá ser también: Pérez López. Apellido Del Hijo Matrimonial Regla General: En principio el apellido del hijo matrimonial es el de su padre. por ende en materia de nombre rigen iguales principios para el reconocimiento voluntario y el obtenido por sentencia judicial. por cuanto la ley no establece diferencias. Pérez Flores ó Pérez López Flores. 287) y la vocación hereditaria con respecto al mismo (art. lo que revela que no se ha previsto una norma limitativa del número de apellidos. Transmision Del Apellido Compuesto Y Del Doble Apellido. Diversos Supuestos. Ejemplo: El hijo de Silvia López y Juan Pérez. El apellido es la designación común a todos los miembros de una familia. De todos modos en nuestro país no es frecuente el uso de numerosos apellidos. ya que cuenta con el consentimiento presunto del artículo 264.

Rivera afirma que en el caso de determinación legal de la maternidad (art. Al igual que en el caso de hijos matrimoniales. Corresponde distinguir los distintos supuestos que se pueden plantear. bastando la petición del interesado frente al registro. no se requiere intervención judicial. el art. 4 ley 18. 332 dispone: “La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante. Pero este caso es diferente ya que no importa una simple adición de apellidos sino una modificación trascendente. sin perjuicio de que el hijo adoptivo tiene el derecho de agregar el suyo propio o desde los 18 años puede adicionar el doble apellido del adoptante (art.134: en el régimen de adopción en vigor.248 Como consecuencia de que desaparecen completamente los vinculos con su familia de origen. En este supuesto el niño lleva el apellido de soltera de la madre. pudiendo agregar el doble apellido de este si el adoptante lo solicitare (art.248. no crea vinculo de parentesco entre aquél y la familia de sangre del adoptante. a partir de los 18 años el adoptado puede peticionar la adición del doble apellido de su padre adoptivo o la agregación del apellido de su madre adoptiva. o desde el reconocimiento si fuese posterior a estos hechos. Para esta opción se requiere autorización judicial. no pueden peticionar la agregación del apellido de su familia de sangre. Ello se ha criticado en doctrina. excepto en lo que hace a impedimentos para contraer matrimonio. lleva el apellido de soltera de la madre y se rige por las demás disposiciones de la ley en materia de filiación extramatrimonial. el hijo tiene por dos años contados a paritr de los 18 años o de su emancipación por matrimonio.248). Procedimiento. En algún caso se consideró que existían tales circunstancias. pero aquel podrá agregar el suyo propio a partir de los 18 años. pudiendo adicionar el doble apellido del padre o el apellido de la madre adoptiva. el hijo adquiere el apellido del padre pudiendo adicionarsele el apellido de la madre en iguales circunstancias que para el supuesto del apellido de los hijos matrimoniales. c) Adoptante viuda. 326) b) Adoptantes cónyuges.248 no reglaba sobre el apellido en el caso de la adopción simple ya que este instituto recién aparece con la consagración de la ley 19. Si el niño nace dentro de los trescientos días de muerto el marido de la madre. la opción para continuar usando el apellido materno o cambiarlo por el paterno o anteponer al de la madre. Si bien la ley no ha establecido procedimiento debe aplicarsele analogicamente lo dispuesto por el art. salvo que existan circunstancias justificadas que autoricen atribuirle el apellido del marido de la adoptante. e) Opción a favor del hijo adoptivo. e) Hijo De Mujer Viuda. porque en el supuesto de los hijos matrimoniales.Derecho Civil 1 conformidad a lo dispuesto por el art. En el supuesto de hijo de mujer viuda hay que distinguir el momento del nacimiento. En este supuesto el menor llevará el apellido de soltera de la madre.  Adopcion Simple. El Apellido De Los Hijos Adoptados. corresponden las siguientes consideraciones: a) Adoptante individual mujer o varón solteros: El niño lleva el primer apellido del adoptante. d) Opcion A Favor Del Hijo. Sobre este 37 . ya que si bien confiere al adoptado la posición de hijo legitimo. 242) y de reconocimiento unilateral de la madre el menor adquiere el apellido materno. Adquiere el apellido del marido como en el supuesto de hijos matrimoniales. por la cual parece prudente la intervención del juez. Si el reconocimiento del padre fuere posterior al de la madre. En el supuesto de reconocimiento simultaneo de ambos padres. d) Adoptante divorciada. c) Reconocimiento Simultaneo De Ambos Padres. probando que el marido premuerto había manifestado la intención de adoptar a la criatura. En la adopción simple se mantiene algunos vinculos jurídicos con la familia de sangre. aun cuando ésta casada. ello por aplicación de la ley 18. se lo considera hijo del matrimonio y por ende lleva el apellido del padre. que prevé la posibilidad de su determinación con un certificado médico que acredite la identidad del nacido y el hecho del parto. 17 de la ley 18. Con estos dos elementos se puede lograr la inscripción del recién nacido y también en este supuesto adquiere el apellido materno. Si el hijo nace después de los trescientos días de disuelto el matrimonio de la madre. La ley 18. separada de hecho o separada legalmente. La misma regla se aplica a la hipotesis de reconocimiento voluntario del padre y determinación legal de la maternidad. a saber: a) Adoptante varón o mujer soltera: El adoptado adquiere el apellido del adoptante. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas”.  Adopcion Plena La adopción plena confiere al adoptado el carácter de hijo legitimo y borra todos los lazos con la familia de sangre. Con relación al apellido de quien resultare adoptado por este sistema. sino a los efectos expresamente determinados por la ley. 242.

acerditado el divorcio vincular la mujer perderá el derecho de usar el apellido marital. Ello implica que la mujer tenía derecho a usar el apellido marital. c) Adoptante viuda. si lo pidiera será autorizado a usarlo.515 que “. la solución judicial anotada es muy discutible. una materia indisponible para los particulares. 332 deja a salvo la posibilidad de que. cuando el hijo fuere públicamente conocido por este. El art.. La Ley de Adopción no ha previsto desde que momento puede ejercerse este derecho.248 establece que “decretada la nulidad del matrimonio la mujer perderá el apellido marital. el matrimonio anulado se reputa como si nunca hubiera existido y produce iguales efectos jurídicos que el concubinato. para continaur con el mismo se ha estinado que resulta de una previsión injusta para aquellas mujeres que pueden desear conservar su apellido marital aun cuando tenga una actividad reducida al ambito hogareño o familiar. comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades”.248). En principio. ya no es obligatorio. pero por aplicación analogica de los arts. La única causa justificada es que el marido premuerto haya manifestado claramente su voluntad de adoptar al menor o que le haya dado trato de hijo. cuando tuviera hijos y fuese conyuge de buena fe”. el matrimonio producirá efectos jurídicos hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. Decretada la separación personal será optativo para la mujer seguir usando el apellido del marido (art. Sin embargo. y por último. La posibilidad del acuerdo sobre el nombre constituye una excepción a la regla de que se trata.Derecho Civil 1 punto un tribunal ha dicho. 9 de la ley de nombre dispone a partir de la ley 23. El hijo adoptado por adopción simple puede agregar su apellido al de sangre.248) El Apellido De La Mujer En Los Supuestos De Nulidad Del Matrimonio. La intervención judicial no parece necesaria. Por ende la mujer no tiene derecho a seguir usando el apellido marital. Esta opción puede ejercerse directamente en sede administrativa (art.248 puede concluirse que el menor está legitimado para hacer uso de esa facultad a partir de los 18 años. el menor esta suficientemente protegido en cuanto su interés.134). Si ambos conyuges fueran de mala fe. 4.515 ha introducido en nuestro derecho el divorcio vincular y ha reglado especificamente sobre el apellido de la mujer divorciada vincularmente. el adoptado lleva el apellido de soltera de la adoptante viuda. ha dispuesto que el uso del apellido del marido precedido de la preposición "de" (fulana de tal). ley 18. salvo acuerdo en contrario o que por el ejericio de su industria. Apellido De La Viuda. En cuanto al derecho de la mujer conocida en algún ámbito profesional con el apellido de casada. El Apellido De La Mujer Divorciada. por que en las situaciones descriptas. a pedido de la adoptante se imponga al adoptado el apellido del marido premuerto cuando concurran causas justificadas. que el adoptado puede anteponer el apellido de sangre al del adoptante. 6 y 12 de la ley 18. 4. ello parece congruente con la desaparición del vínculo. Mujer Casada. Apellido De La Mujer Separada. mantenerse el apellido de la madre. La ley 23. El art. 5. d) Opción a favor del adoptado. 38 . sin límite de tiempo posterior (art.. b) Adoptantes cónyuges. La omisión de su uso era considerado doctrinariamente y jurisprudencialmente como causal de divorcio. Asimismo a partir de esa edad puede adicionar su apellido de sangre. porque dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años puede hacer la opción. y por ende es correcto hablar de la continuidad en el uso del mismo. 4). 11 de la ley 18. La ley 23. facultad que también tiene el hijo a partir de los 18 años.515 (art. no está en juego o en riesgo ningún derecho. 9 de la ley 18. pues autoriza a agregar ese apellido sin indicar orden. que son la existencia de acuerdo sobre el uso del apellido y que la mujer sea conocida con el mismo en su actividad profesional. pudiendo adicionarse su doble apellido o el de la esposa. con un criterio moderno y mucho mas razonable. El principio general es que la mujer divorciada carece de derecho para seguir utilizando el apellido de su esposo. Pero si el reconocimiento fuere posterior al de la madre podrá con autorización judicial. Lleva el apellido del marido. la ley concede el derecho de continuar en el uso del apellido marital. solo si lo pidiera el conyuge de buena fe y en el caso de tener hijos. el art. 4) El Apellido De Los Hijos Reconocidos. durante la vigencia del anterior régimen de adopción (ley 19. Existen dos supuestos de excepción contemplados especificamente en la norma. Si hubiere reconocimiento del padre llevará su apellido. por injurias graves. pero no han dado causa al divorcio.  Excepciones. sino una opción de la mujer casada. Si ambos cónyuges fueran de buena fe. por cuanto nunca tuvo ese derecho.

Nombres extranjeros. El art.).Derecho Civil 1 La ley de nombre otorga a la viuda un derecho potestativo de seguir usando el apellido del marido o suprimirlo mediante la anotación correspondiente (art. ley 18. que acordaba libertad para cambiar de nombre siempre que el cambio fuera “inocente”. 1) Por vía principal: Este cambio tiene lugar a instancias del interesado.248) y en el supuesto de divorcio vincular.248) Ello implica que la mujer viuda que durante la vigencia de su matrimonio hubiere optado por el uso del apellido marital tiene el derecho de seguir usandolo sin más. cuando hayan sido deshonrado. afrentosos. El fundamento deviene de razones de seguridad.Nombres indecorosos. El Principio De La Inmutabilidad. El cambio de nombre es procedente en los siguientes casos: 1. La inmutabilidad del nombre fue un tema discutido en la doctrina patria. mediante la cual se dispone que efectuada la petición interesada. cuando su significación es inconveniente o cause desmedro de la personalidad. el principio general es el de que la mujer pierde el derecho de usar el apellido marital. Ha sido caracterizado en doctrina por Pliner como un “severo principio relativo” por ser una regla que admite excepciones. En el supuesto del ausente con presunción de fallecimiento no se disuelve le matrimonio hasta que el cónyuge no contrae nuevas nupcias. Mujer Del Ausente Con Presunción De Fallecimiento. correponde tomar nota marginal en la partida de matrimonio.248 que lo acoge en su art. C. 2) Por vía de consecuencias: puede ser frente a la adopción. La estabilidad del nombre fue receptada por la ley del nombre francesa de 1794 y es hoy regla generalizada. cuando no se muestre digna de seguir llevando el apellido del esposo. cuando existe una causa grave que lo asiste.515 la mujer viuda que en vida de su marido no hubiese usado el apellido marital no tendrá que solicitar inscripción de supresión alguna. 7) 39 . el Registro en principio no tiene donde anotar la supresión. a la homonimia.  Cambio de nombre: El cambio de nombre solamente se admite cuando se dan determinados hechos normativamente previstos como antecedente de dicho cambio. El Apellido De Los Extranjeros De Difícil Pronunciación. a la mujer por separación matrimonial. Los motivos deben ser justos. La inmutabilidad implica que el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas: tiende a proteger los derechos individuales y a la sociedad. 2. a la nulidad del matrimonio. Toda la doctrina ha criticado el procedimiento por cuanto en el Registro Civil no se realiza ninguna inscripción de la adición del apellido marital. 8 de la ley 18.515 mantiene el mismo criterio que la ley 2393 en el sentido de que el vinculo no se disuelve con la declaración de presunción de fallecimiento. y serán apreciados por el juez. sino que se disuelve por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado tal (art. como traducción al castellano de nombres extranjeros. cuando sean ridículos. 213. o cuando se solicita el cambio por su traducción castellana (art. cuando provoque confusión de sexo. El principio de la inmutabilidad del nombre era desconocido en el Derecho Romano Justinianeo. y tiene la opción de requerir la supresión marital al Registro Civil. aceptables en forma restringida por estar involucrado el orden público. En contra de este criterio se ha manifestado Moisset de Espanés. por ello el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital dictó la resolución del 8 de agosto de 1969. etc. 10. es decir sin propósitos fraudulentos. Cambio O Adicion De Nombre. En el caso de que la mujer viuda celebre nuevas nupcias. pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido premuerto. A partir de la ley 23. 3) Por vía de sanción: sería el caso de la mujer divorciada. en consecuencia. El nombre puede variarse ya sea por la alteración o modificación parcial (por ejemplos nombres extranjeros que se castellanizan) o por adición de un nombre (ejemplo supuesto de la mujer casada). 7 de la ley 18. porque admitir el cambio arbitrario del nombre implica desorden. por ende la jurisprudencia ha entendido que la mujer conserva la obligación de usar el apellido marital. Pero esta ley ha variado en otros criterios: llevar el apellido marital no es un deber sino una facultad (art. cuando fueren de difícil pronunciación. de la mujer viuda. hasta la sanción de la ley 18. ya que se trata de dar seguridad en la identificación de las personas. Por lo que después de la 23. o por ser de difícil pronunciación. ya que tanto la viuda como la cónyuge del presunto muerto tiene habilidad nupcial. Se ha considerado tales. ridículos o agraviantes para la persona.C.248 autoriza al extranjero que se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido de difícil pronunciación. inseguridades e incumplimientos de deberes y obligaciones. 15.515 resulta todavía más evidente que la mujer del presuntamente fallecido puede optar por continuar o no usando el apellido de su esposo. a la castellanización de extranjeros que se nacionalizan. para quien corresponde otorgar al cónyuge del presuntamente fallecido el derecho de opción que tiene la divorciada y la viuda. aquellos que versen sobre motivos religiosos. Cabe señalar que la ley 23. cuando tuvieren implicancias políticas.

los jueces. x ej en el caso d primos q ejercen la misma profesión. perderá el derecho d usarlo dps del divorcio vincular. fuese reconocida x aquel y solicitase conservarlo para sus actividades. c) Mujer separada: tras la separación personal. No se aceptará el cambio x: el mero uso o costumbre d otro. a. tramitará por el más breve que autorizan las leyes locales. los cambios de nombre deben someterse a decisión judicial. pudiendo adicionar el d sangre cuando se trate d adopción simple (art 12 ley 18248 y arts 326 y 332 Cambios autorizados x la ley a) prenombre del adoptado: los padres del adoptante pueden solicitar el cambio d nombre d su hijo adoptivo cuando tuviera menos d 6 años. nombre públicamente deshonrado x los padres. Las legislaciones se encuentran divididas en dos grandes grupos .  Juez Competente. traducción al castellano d nombre extranjero. El art 11 d la ley 18248 establece q decretada la nulidad del matrimonio o del divorcio vincular q autorizaba la ley 14394 la mujer pierde el apellido marital. sea por los padres. nombre q en nuestro idioma tiene un significada ridículo o q se presta a giros injuriosos o agravantes.Existencia de varios homónimos: ha sido considerada causa justificada el cambio para eludir la confusión de las personas. q tenga implicancia política y x cambio d sexo. comercio o profesión. Adición autorizada x la ley a) hijos adoptivos: los adoptantes pueden solicitar la adición d un nombre en el adoptado. Tampoco la costumbre de usar un nombre sin derecho a llevarlo. motivos sentimentales. Cambio o Adición Impuestos x la Ley a) divorcio vincular y nulidad d matrimonio: según el art 9 d la ley 18248. En nuestro sistema los errores materiales pueden ser rectificados administrativamente. x confusión d sexo.Derecho Civil 1 3. En caso d tener más. Al contrario no se consideran justos motivos para el cambio los de puramente sentimental o familiar.Nombres contrarias a las ideas o sentimientos religiosos de quien lo lleva. El art. podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital (art 9 modificado ley 23515) d) El artículo 15 autoriza el cambio d nombre cuando existiesen justos motivos.aquellas donde los cambios de nombre sólo son autorizados por el Poder Judicial. 5. Lo es el del lugar en que se encuentra la partida original o el domicilio del interesado. La ley de nombre establece así una excepción al principio general sentado en el art. como Mendoza.Cuando el nombre hubiera sido deshonrado. e inclusive en el supuesto d padres e hijos c) extranjeros nacionalizados: el art 7 d la ley 18248 autoriza al extranjero q se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido d difícil pronunciación. 71 del decreto ley 8204/63 que 40 . parientes o por homónimos. si este fuera menor d 6 años. salvo acuerdo contrario oq x el ejercicio d su industria. no es suficiente para solicitar el cambio que aquellos hubiesen cometido un delito cualquiera. modificada x ley 23515. Procedimiento Para El Cambio De Nombre. Sin embargo. Cuando existan graves motivos. estos deben ser siempre d interpretación restrictiva. autoriza a solicitar el cambio. la mujer separada tiene el derecho o no a optar x continuar usando el apellido marital. 4. Se aceptará el cambio x: motivos religiosos. En aquellas provincias. Podemos concluir que si bien es cierto que para la modificación del nombre se requiere un elemento subjetivo.aquellas que los cambios de nombres son autorizados por la Administración (Italia. respetándose siempre el límite d los 6 años (ley 18248) b) homonimia: se admite q se puede adicionar un nombre para evitar los efectos d la homonimia. b. como la mayor parte de los países de América Latina y Gran Bretaña.248 establece que la modificación. b) Viuda q contrae nuevo matrimonio: en virtud d la aplicación del artículo 10 d la ley del nombre. cambio o adición del nombre se tramitará por el procedimiento sumarísimo. éste por si solo es insuficiente y se debe aportar además elementos objetivos. donde tal procedimiento no existe. c) Hijos adoptivos: el apellido del adoptante es adquirido x los hijos adoptivos. la mujer casada q hubiera optado x usar el apellido marital. y si tiene mas d esa edad debe agregarse a continuación d los q ya tuviere.  Tipo De Proceso. y el cambio solo debe autorizarse cuando existen causas muy serias. Suiza) . la viuda q se vuelve a casar pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido. a pedido del marido. el nombre adicionado puede anteponerse al q ya tuviera el menor. debe tratarse de un hecho grave que tuviera pública notoriedad. 16 de la ley 18. pueden adicionar un nombre debiendo respetar el máximo d 3 (art 13 ley 18248) b) mujer viuda: la viuda q no contrae nuevo matrimonio y q usaba el apellido marital tiene derecho tras la muerte d su marido a solicitar ante el registro la supresión del apellido marital. apellido d difícil pronunciación.

fundadas en motivos graves. con un prenombre o con una designación de fantasía”. el seudonimo requiere de un acto volitivo y no se transmite por filiación  El nombre es inmutable. como podrían ser la homonimia o una usurpación de nombre. en el ejercicio de una actividad. Entiende la generalidad de la doctrina que debió preverse una publicidad más idonea. Protección Juridica Del Seudonimo. Rivera lo define como “la designación que una persona voluntariamente se da a sí misma. cambiar. o adquirido mediante su uso. pese a hallarse situada en el art. ello acarrea mayor inseguridad al sistema por cuanto en las restantes provincias no se hará ningun tipo de publicidad.  Oposiciones Dentro de los quince días de publicado el ultimo edicto se podrán formular oposiciones. goza de la tutela del nombre”. sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o de darle realce. 59) so pena de nulidad relativa al procedimiento realizado sin su participación. Entendemos que los informes deberán ser solicitados a los registros.  Publicidad. no apreciable pecuniariamente. es decir que debe usarlo en cualquier actividad que realice el sujeto. La ley exige que se requieran informes para determinar la existencia de medidas precautorias. 2.248 establece que “cuando el seudonimo hubiere adquirido notoriedad. a nombre del actor. Es necesario señalar que los diarios oficiales son provinciales.  El nombre es un atributo de la personalidad. Spota considera que el seudonomino es un derecho extrapatrimonial. Etimologicamente la palabra seudonimo significa nombre falso. Esta posibilidad debe considerarse limitada a la mera rectificación de erratas u omisiones materiales. Si se tratará de la persona de un menor también deberá intervenir el mnisterio pupilar (art. frente a la impugnación. El pedido debe publicarse en un diario oficial una vez por mes en el lapso de dos meses. y Rivera que es un derecho patrimonial.  El nombre es inalienable e imprescriptible. carente de sentido patrimonial. La sentencia tiene efectos erga ommes y debe ser comunicada al Registro Civil. mientrás que Llambías piensa que tiene naturaleza jurídica de un derecho intelectual. nada obsta a que ante un pedido del interesado y a su costa se realice mayor publicidad en cualquier otro medio de difusión. en cambio puede ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales. el seudonimo. con prescindencia de su voluntad. ni se establece cuál es el efecto de la existencia de medidas. 1. 16 de la ley 18. El Seudonimo.  Ministerio Publico. el seudonimo es voluntario y absolutamente discresional de la persona que lo usa. Si bien la ley no lo dice. el seudonimo.  El nombre es obligatorio. En la modificación del nombre se encuentra comprometido el orden público. Esto significa que se halla protegido por las acciones tutelares del nombre.  Sentencia. es por ello que el legislador ha establecido la necesaria participación del minsiterio público en el proceso a dirigir a obtener ese resultado. el seudonimo se lo puede abandonar. Las partidas que acreditan vocación hereditaria pueden modificarse ante el juez de la sucesión. en principio solo tiene eficacia en el ambito de las actividades para la cual ha sido elegido. salvo justos motivos atendibles. etc. Diferencias Con El Nombre. Concepto. La existencia de medidas precautorias no impiden el cambio de nombres. modificar.  El ámbito de aplicación del nombre es generalizado. Cabe señalar que la participación del ministerio público no suple la del asesor de menores. y que puede formarse con un nombre y apellido. como por ejemplo al Registro de Propiedad Inmueble y Registro Público de Comercio. El pronunciamiento judicial recién va generar efectos cuando quede firme.  El nombre se adquiere y transmite por filiación. El art.  Juicio Sucesorio. simplemente deberán hacerse constar el cambio en el registro donde se halle asentado esa medida. 41 . El plazo resulta verdaderamente exiguo y la falta de oposición no impide el ejercicio de las acciones tutelares del nombre.248.  Informes. pues no se concibe que dentro del juicio sucesorio se realice un cambio de nombre. el seudonimo puede ser cedido a otros sujetos. 23 de la ley 18. No se señala a quien se le deben solicitar los informes pertinentes.Derecho Civil 1 impone el juicio sumario para la rectificación de los asientos en los registros.

Accion De Supresion Del Nombre (o defensa del buen nombre) a) Concepto y fundamento. a publicar la sentencia que lo decida. El seudónimo ha d protegerse en todo supuesto en q el titular se vea vulnerado x una confusión perjudicial entre su actividad y la q cualquier otra persona despliegue. acción de impugnación. ascendientes. 22 de la ley del nombre. solución que se funda en la indivisibilidad del nombre. d) Cese o supresión de la perturbación. También puede demandarse la indemnización de daños y perjuicios. aunq sea modesta). quien podrá recabarlos para sí justificando su personalidad. descendiente y hermanos. por cuanto la indivisibilidad se da en todos los hechos y en todas las calidades posibles. que será otorgada si se dan los presupuestos generales de la responsabilidad civil. e) Condena accesoria. se toma conocimiento de que se va utilizar indebidamente el nombre de otro autor. la ley 11. Para ello tomará en consideración la mayor o menor difusión del hecho y el grado de fama de la persona. El juez puede ordenar la publicación de la sentencia teniendo en cuenta la circunstancias del caso y mediando pedido de parte. Por ejemplo si antes de la publicación de una obra.. con tal que ese uso acarree al actor un perjuicio material o moral y que tiene como objeto suprimir ese medio de individualización de la cosa o personaje.  Uso indebido del nombre. en su art. c) Acción preventiva de cese de usurpación. Diversas Acciones. en los que las medidas preventivas deben ser admitidas con amplitud. cuando se reuniesen los recaudos señalados por las leyes procesales. La acción se concede al titular del nombre. que la sentencia solo produce efectos entre las partes del juicio. contra aquel que lo usa sin perjuicio para que cese en su uso indebido y resarza daños y perjuicios. No procede la acción si el demandado lo usa correctamente. a) Concepto. El demandado debe haber ejercido alguna oposición al uso del nombre por parte del sujeto afectado. El efecto propio de la sentencia es el cese del uso indebido del nombre. Por su parte. fabril. de propiedad literaria y artística. 2. 666 bis. descendientes o hermanos. La ley ha organizado tres acciones para proteger el nombre de una persona: acción de reclamación o reconocimiento de nombre. 1. ascendiente. 3 dispone: “Al editor de una obra anonima o seudonima corresponderán con relación a ella los derechos y obligaciones del autor. pues según su juicio la “indivisibilidad del nombre” no es suficiente para darle efectos erga ommes a la sentencia. Para que la acción prospere es necesario que se use indebidamente el nombre. Es la acción que se otorga al titular del nombre o a su conyuge. Accion De Reclamacion O Reconocimiento De Nombre. c) Desconocimiento del derecho de usar el nombre. la prevención se podría cumplir mediante la utilización de medidas precautorias. ascendientes. conyuge. Es la acción que se confiere a quien se le ha negado. afectado o desconocido el derecho de usar su nombre. Contestacion O Usurpacion De Nombre.Derecho Civil 1 usurpación o uso impropio que de él hagan los terceros. a fin de obligar a quien incurra en esas actitudes a cesar en ellas. Sin embargo. comercial. sin que sea posible oponerle la sentencia anterior a quien desconociere el derecho de usar el nombre. cada vez que incurra en una negativa del uso del nombre habrá que iniciar un nuevo proceso.). 3. El cumplimiento efectivo de este cese podrá lograrse mediante la fijación de astreintes (art. es decir. Dos posiciones se han sostenido en doctrina: Spota y Rivera sostienen que la sentencia es erga omnes. En definitiva el tema se vincula con la tutela de los derechos personalisimos. d) Efectos de la sentencia. por la cual se prohibe el acto que todavía no se ha comenzado a realizar bajo la amenaza de una pena. y obtener la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Proteccion Juridica Del Nombre. C. Es la acción que se confiere al titular del nombre y en su caso a los herederos cuando su nombre ha sido usado maliciosamente para designar una cosa o producto industrial.723. etc. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos”. contestación o usurpación de nombre y acción de supresión de nombre. Doctrinariamente esta acción ha sido denominada como acción de defensa del buen nombre o acción de supresión. De allí concluye que. Accion De Impugnacion.  Legitimación activa. b) Requisitos. Son titulares de la acción tanto el titular del nombre como las personas individualizadas por el art. Pero la ley exige q este hubiera adquirido notoriedad (alcanzar cierta fama. y si correspondiere. Nuestra legislación no prevé la acción de interdicción. Pliner considera en cambio. descendientes y hermanos.C. y su cónyuge. a) Concepto. El fundamento de la acción radica en que el uso indebido del nombre para individualizar un personaje de fantasía o 42 . b) Legitimación activa. como ocurriría en el caso de la homonimia.

Asimismo consideró algunos aspectos de la trama lo aludían directamente. La doctrina en general critica este requisito.Derecho Civil 1 una marca. Se aplica el art. por ser de dificil o de imposible prueba. d) Efectos de la sentencia. Tiene efectos erga ommes lo que deriva del principio de indivisibilidad del nombre. se entendió que si bien el art. La jurisprudencia francesa registra un caso en el que se denegó la acción por falta de perjuicio. Mientrás que en la usurpación una persona se atribuye un nombre que no le es propio y se hace conocer o firma con él. conforme lo dicho precedentemente. un señor de igual nombre se presentó a reclamar. prosperó la demanda en lo principal. tanto en la ley 11. sino referencias aisladas sobre el punto. comprensivo tanto del patronímico con el que la persona física puede desarrollar su actividad comercial..  Perjuicio material o moral. pero el tribunal le denegó acción por entender que en París había más de dieciocho personas con ese nombre. que no se había demostrado interes y que por lo tanto no estaban acreditados los daños. la acción debería ser denegada en los casos de actitudes culposas meramente negligentes. 22 de la ley 18. caso en el cual esté coincide con su nombre comercial. Trámite d Inscripción: leyes 18. Es de destacar que este fallo que se hizo lugar a la acción sin haberse probado malicia. Para hacer viable la acción la ley exige la existencia de un personaje material o moral.362 que a partir de 1980 reemplazo a la antigua ley 3975 y que regula las marcas y designaciones. en la acción de supresión el nombre no es usado por una persona determinada sino que es empleado para designar una persona de fantasía o una cosa. El art. es el nombre o signo con el que se anuncia una actividad con o sin fines de lucro. La propiedad de la designación se adquiere por el uso. en una obra cinematografica denominada “Carnaval” apraece un personaje con el nombre Ricardo Senillosa. Tratase del caso Senillosa.362 Aun cuando nada obsta a que el comerciante individual ejerza su actividad utilizando su nombre civil. y resta eficacia a la tutela del nombre por cuanto en una aplicación estricta de la ley. aunque esta resulta hoy con la nueva ley uno de los requisitos de la acción. dibujos emblemas.248 y 22. combinaciones de colores. Un señor Ricardo Senillosa demandó a la empresa productora del film por considerarse retratado en ése. que se trataba de un apellido que proviene de un procer. No obstante reconocer la inteligencia de la solución.  Utilizacion maliciosa del nombre del actor para la designación de un personaje o de una cosa. Además. destacó que en una época el también observó una vida desordenada.248 exige la malicia no se refiere con ello al dolo. Tanto en primera y en segunda instancia. como la designación o denominación de fantasía que utilice el establecimiento y de la enseña de este último. Es preciso destacar que en un fallo posterior a la vigencia de la ley de nombre. ambos deben ser distinguidos. La solución dada por Borda es presuponer malicia en todos los casos haciendo caer en la otra parte la carga de la prueba de lo contrario. 43 . mientras que el segundo hace lo propio con su personalidad en el mundo comercial o de los negocios. riesgo de confusión perjudicial que permita entender como verosimil el daño.867 (ley de transferencia de Fondos de comercio) que declara elemento constitutivos del establecimiento comercial al nombre y enseña.  Legitimación activa. imágenes. Por ello condenó al creador de un personaje de fantasía.550 regula la denominación de la razón social de las sociedades comerciales. Designación. pero luego la cambió. En las obras de Henry Montherlant figura un personaje de vida silenciosa. en suma a todo signo con capacidad distintiva. pero no se hizo lugar a la reclamación de daños y perjuicios. Paralelo Entre El Nombre Civil Y Comercial.362 declara objeto de registro como marcas distintivas de productos o servicios a palabras con o sin contenido conceptual. que puede ser una sigla. 21 de la ley 18. La propiedad de la marca y la exclusividad de su uso se adquiere por el registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. por emblema una grafía que sirve para individualizar a la empresa. puede lesionar la personalidad o la intimidad de un sujeto. en la realidad de las cosas admiten diferenciaciones. b) Distinción con la acción de contestación o usurpación del nombre. una letra o monograma. c) Requisitos. personificando a un personaje de vida desordenada y de malos hábitos. de nombre Pedro Costa. y solo con relación al ramo en que la utiliza. como en la ley 22. 1 de la ley 22. en cambio. conceptos que si bien juridicamente pueden considerarse sinominos. Nuestra jurisprudencia registra un famoso caso al respecto. El nombre comercial es aquél con el cual el comerciante se identifica y actúa en el nombre de los negocios. bandas. No contiene nuestra legislación una regulación general al respecto.248. y que las iniciales del nombre coincidían. y por enseña una figura representativa. No basta que exista identidad de prenombres sino que debe existir un riesgo. un “dragoncito Chipy” en la demanda entablada por una persona que llevaba ese apellido. Se entiende por insignia el nombre de fantasía aplicado al establecimiento del comerciante. Pliner propugna la supresión de este requisito. en tanto el primero designa a la persona civil del comerciante. Asimismo la ley 19. y tiene un significado amplio. poniendo de relieve que el apellido era el mismo que el del personaje. etc.

permanencia y por consiguiente ficción. Cabe destacar que además del domicilio general así aprehendido como atributo de la persona de existencia visible. para determinar cual es la residencia q causa domicilio. cuando el acuerdo contractual de las partes o de la ley no resulte otra competencia. Civil argentino. El último domicilio general del difunto determina la competencia del juez para entender en el juicio sucesorio de él (art. También en los juicios de interdicción por demencia o sordomudez. Clases: El domicilio general u ordinario. es decir el que la ley atribuye a la persona para la generalidad de sus relaciones jurídicas. En el derecho internacional privado. A esos conceptos. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios". Importancia: La importancia práctica y el interés que presenta el domicilio general se relaciona con ideas de diversos orden. es el lugar del domicilio del padre. la doctrina adiciona un elemento intencional: debe tratarse de la residencia permanente con el ánimo de establecer allí el asiento de sus actividades. En este supuesto. El juicio tendiente a la declaración del fallecimiento presunto de una persona debe tramitarse ante el juez del domicilio del ausente.Derecho Civil 1 Toda persona con interés legítimo puede oponerse al registro de marca o al uso de una designación. pues la constitución d un nuevo domicilio extingue los efectos de precedente. sede legal centro espacial o lugar de la generalidad de sus relaciones jurídicas. claro está. nuestro Código Civil señala la ley del domicilio para regir la capacidad e incapacidad de hecho de las personas (arts. El domicilio tiene. al decir de Josserand. computando uno u otro elemento material o intencional. Siempre la persona tiene un domicilio gral. y C) el domicilio real o voluntario. Domicilio Real o voluntario: En el CC el concepto de domicilio real o voluntario está fijado en el art. el domicilio se considera punto de conexión: así. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. es el lugar en el cual la ley considera que ella. Las cosas muebles de situación no permanente de una persona se rigen por la ley del lugar de su domicilio (art. etc. Y sólo uno. Caracteres: Legal: en cuanto la ley lo instituye. El derecho positivo atribuye a las personas de existencia visibles ciertas cualidades o propiedades que se consideran inherentes a ella y que se denominan atributos. entre los cuales se encuentra el domicilio. 6 y 7). Se trata del asiento jurídico de la persona considerando el lugar de la residencia efectiva. por lo tanto abstracta ficticia. la ley se atiene al asiento de la flia según 44 . De lo dicho resulta que el domicilio es un concepto jurídico de orden intelectivo y que su naturaleza es. Artículo 89. B) el domicilio legal. Único: en cuanto queda eliminada la posibilidad de dos domicilios simultáneos. según los preceptos del Cód. que representa el indispensable asiento. se encuentra momentáneamente alejada de el. En la quiebra o en el concurso civil el domicilio del fallido o concursado determina la competencia del juez para entender en el juicio respectivo. como sujeto jurídico. que no importen supuesto de cambio previsto en la ley. 11 CC). Necesario: en cuanto no puede faltar en ninguna persona pues si alguien careciera jurídicamente de domicilio quedaría sin soporte territorial sus dchos y deberes. es decir en la realidad. El domicilio completa la necesaria individualización de la persona como sujeto potencial de derechos y deberes. La tutela y la curatela son proveídas por el juez del domicilio del respectivo incapaz. que preceptúa "El domicilio real de las personas. 1459 CC). Concepto. El domicilio general del demandado determina la competencia del juez en las acciones personales. es un punto de referencia para indicar el lugar en que la persona titular debe ser emplazada o citada a comparecer a juicio. puede ser de tres clases: A) El domicilio de origen . aunque de hecho. También en el domicilio general deben hacersele las notificaciones de los actos extrajudiciales que legalmente lo requieran. Como asiento legal de la persona el domicilio general. el domicilio del denunciado determina la competencia del juez para entender en el juicio pertinente. está siempre presente. 328 CC). Domicilio Relaciones De La Persona Con El Lugar. 89. El domicilio de origen. Elementos constituvos: aCorpus: es el elemento materia u objetivo constituído por al residencia efectiva del individuo en lugar determinado. por ejemplo la notificación al deudor cedido (art. El domicilio real de las personas. Así desde el punto de vista del derecho procesal. los caracteres de fijeza. en el ámbito jurídico existen también domicilios especiales de alcance limitado a una o más relaciones jurídicas determinadas de la persona. según hemos visto tipifica al domicilio real y lo diferencia de la residencia y d la simple habitación. La idea de permanencia. en el día del nacimiento de los hijos. siempre. ya que no influye en la real presencia del sujeto jurídico titular ni sus alejamientos. En la práctica el lugar de residencia y el de asiento ppal de los negocios pueden ser diversos. según los casos.

Participa de los caracteres del mismo. siendo en consecuencia único. dCambio fraudulento: la jurisprudencia no admite la eficacia de cambio de domicilio q encubren meros movimientos aparentes para violar las leyes y evadir los efectos d las sentencias judiciales. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato. ni por disposición de última voluntad. dFicticio: algunos autores dicen q lo es en cuanto no corresponde a la residencia efectiva. eConservación solo ánimo: el art. . es decir q el domicilio se puede conservar a sólo ánimo. pues de haber estado en el extranjero se aplicará el art. Nosotros no compartimos esta opinión ya q el domicilio es un concepto jurídico en todos los casos y para su determinación se puede tomar la residencia. o de no adoptar otro”. Cambio y conservación aLibertad en el cambio de domicilio: la libre mutabilidad constituye una característica del domicilio real q susbsiste más haya d algunas limitaciones circunstanciales. adquiriendo preeminencia sobre el domicilio real. 94. 97: “El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. aunque de hecho no esté allí presente…” . Pero si una persona se traslada realmente a otro lugar con la intención d permanecer en él un tiempo indefinido. La ley se refiere al caso d aquel cuya conducta exterior demuestra q no tiene la intención d cambiar d domicilio. bExcepcional y de interpretación restringida: funciona en la hipótesis prevista por la ley q no puede extenderse por analogía a otros supuestos. con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” bCuando se produce: el cambio se produce instantáneamente por la concurrencia de la habitación efectiva con la intención de permanecer en la nueva residencia. sin admitir prueba en contra. pues tendría el domicilio en su lugar de residencia. y la sola intención. cuando no es conocido el nuevo”. 99. “si una persona tiene establecida su flia en un lugar y sus negocios en otro. el primero es el lugar de su domicilio”. Ante la consecuencia de varios hechos constituvos de domicilio legal uno prevalecerá sobre los otros. la ley asume q la persona se encuentra allí presente d una manera permanente. con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” Como dijimos antes deben concurrir los dos elementos: de modo q el emro abandono material de la residencia no constituye cambio de domicilio si no va a acompañado de la intención de establecerse en el nuevo lugar. Los efectos comienzan a producirse a partir del momento en q el funcionariio toma posesión del cargo. Clases: -Los funcionarios públicos. Es una derivación del ppio de necesidad del domicilio. es inútil la prueba q demuestre q la persona habite en otra parte.Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél. bAnimus: consiste en la intención de permanecer en determinado lugar. 97: “El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. si no 45 . ese lugar debe considerarse como su domicilio aunq tenga el propósito d volver al anterior eventualmente. Sin embargo en algunos casos es posible reconocer dos domicilios a personas q ejercen funciones públicas en distintas provincias. pues la intención q se toma en cuenta es la q se manifiesta en hechos exteriores. tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones. y son admisibles todos los medios de prueba. Domicilio legal Concepto: el art. q la persona haya estado en el país. constituyendo en él el centro de los afectos intereses. esto significa q independientemente de la residencia efectiva. eclesiásticos o seculares. cÚnico: al ser una especie de domicilio gral. o de simple comisión. cprueba: como la voluntad de domicilio puede ser tácita. Art. Las variaciones provisorias en la duración de la función no hacen variara el domicilio legal. periódicas. q se desconozca su actual residencia. si no va acompañado del hecho del traslado tampoco constituye cambio de domicilio. q no se trate de persona transeúnte o trashumante.El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. x tiempo indefinido. 90 lo define “El domicilio legal es el lugar donde la ley presume. no siendo éstas temporarias. Se entiende por funcionario público a todo empleado ya sea de alta jerarquía o no. Actualmente algunos autores no consideran la intención como elemento del domicilio. Caracteres: aforzoso: esta imperativamente determinado por al ley. que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. la acreditación de esa intención dependerá de las circunstancias. Según Borda y Orgaz uno no puede guiarse por las intenciones internas a menos q se traduzcan en hechos o circunstancias visibles o interpretables. 99 dispone: “El domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo. Así lo dice el art. fSubsistencia del último domicilio conocido: El art 98 dispone q: “El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece.Derecho Civil 1 el art. pero p/ q esto se apliq es necesario: q se haya abandonado el domicilio.

y el siguiente art. o asiento principal de sus negocios en otro lugar.Los mayores de edad que sirven. los emancipados eligen sui domicilio. el art.Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales. -El domicilio de las corporaciones. es el lugar del domicilio del padre. o para quien trabajan. o del guardador o del q lo ha recogido. esto esta permitido ya q la función militar activa supone cambios de destino periódicamente). para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad. como los que no tuviesen domicilio conocido.Derecho Civil 1 manifestasen intención en contrario (manifestándolo voluntariamente. donde deben producirse algunos o todos los efectos exclusivamente concernientes a una o varias relaciones jurídicas. 92. 90. como dice Orgaz. tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos. Actualmente se fija d mutuo acuerdo. ya que la persona no puede dejar de tener domicilio general. habita otra casa que la de su marido (dependientes) . 46 . Este precepto. Se refiere a sujetos q carecen de asiento fijo. Así. o en habitaciones accesorias. si no han sido reconocidos tienen el domicilio del tutor. esto esta estipulado debido a la condición de necesario del domicilio. sin ánimo de volver a él. CC. no tuviesen un domicilio señalado. a falta de otro domicilio conocido. tienen el domicilio de la persona a quien sirven. 12 del CP.El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión . conservan el domicilio precedente xq la residencia en prisión es involuntaria. se admiten los modos de legitimación que dispusieren las leyes del país de este domicilio" Domicilio Especial Concepto: es el lugar establecido por la ley o designado por los particulares en sus actos jurídicos. los hijos extramatrimoniales tendrán el domicilio del padre q lo haya reconocido o el d convivencia d sus padres o del padre q tenga su guarda. le asigna el de origen.264. salvo las excepciones del art. Los hijos matrimoniales tendrán el domicilio de su padre y madre. 97. No es necesario. si en sus estatutos o en la autorización que se les dio.. . 312 derogado por la ley 23. Los supuestos de personas con domicilio en el extranjero que lo abandonan sin el propósito de regresar a él. la ley. 5º y concs. En este sentido el art.Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes. Caracteres: Aplicación Práctica Del Domicilio De Origen. establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno. -Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante. Caracteres Diferenciales: Del concepto mismo del denominado domicilio especial y de sus caracteres específicos resulta que más que un domicilio atributo de la persona es. la persona tiene el domicilio de su nacimiento". x lo q la ley toma un elemento por lo gral. Los dementes y sordomudos tiene el domicilio del curador. Los hijos de filiación desconocida carecen de domicilio de origen por lo q se estima q su domicilio de origen será el del lugar de nacimiento o del establecimiento q los hubiera recogido. es decir todas las obligaciones nacidas de la actividad de esa sucursal. bEl domicilio de origen en el caso de legitimación de hijos extramatrimoniales. o que están agregados en casa de otros. Como el domicilio real o voluntario se cambia por el abandono sin ánimo de volver a él o con el manifiesto propósito de no regresar. por algún establecimiento permanente. es el lugar donde está situada su dirección o administración. y sin necesidad de constituir otro nuevo. CC. . agentes y dependientes. Los caracteres diferenciales son los siguientes: a. o del q tenga la tenencia. Los supuestos normativos en los cuales el domicilio de origen tiene aplicación práctica en nuestro CC son los siguientes: aEl domicilio de origen y el abandono del domicilio en país extranjero. inclusive la q surjan de delitos o cuasi delitos cometidos x los representantes. según resulta de los arts. como obrera doméstica. en el día del nacimiento de los hijos” (art. según opinión unánime aceptada en nuestra doctrina civilista. irrelevante como es la mera habitación o residencia actual.La mujer casada era incapaz de hecho relativo por lo cual se le imponía el domicilio de su marido Derogado por la ley 23. Los penados. . una derogación parcial de los efectos normales del domicilio general u ordinario. Ello en el sentido de que puede haber personas que no tengan domicilio especial. 89 CC). preceptuaba: "En cuanto a los hijos que tuviese su domicilio de origen en la República. lo tienen en el lugar de su residencia actual. indudablemente. Domicilio de origen: Concepto: “El domicilio de origen. siempre que residan en la misma casa. se refiere al domicilio de origen. o trabajan. Los casos de legitimación de hijos extramatrimoniales en los cuales el domicilio de origen determina la ley aplicable. 313 derogado por la misma ley establecía: "En cuanto a los hijos que tuviesen su domicilio de origen fuera de la República. este Código no admite otros modos de legitimación".515. que. 96 del CC establece: "En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado. con excepción de la mujer casada. inc.

carece de toda relevancia la distinción entre ciudadanos y extranjeros. en q alude a situaciones de hacho en q pueden encontrarse las personas o a las cosas q les correspondan. es único. independientemente de su calidad de nacionales o extranjeros. como la edad. se puede tener el estado de “padre” o “hijo”. Según ellos el estado es “ el conjunto de las cualidades legales q resultando. de actos puros y simples. ya que éstos pueden ejercer las acciones del deudor en el domicilio constituido (art. Concluye diciendo q para referirse al estado. Caracteres y efectos del estado civil Caracteres del estado 47 . confieren a la persona el modo de ser y determinan su individualidad” Tercera concepción: el estado esta integrado por toda cualidad de la persona con influencia sobre un conjunto mas o menos extenso de relaciones jurídicas: así la calidad del ausente. q las posiciones anteriormente expuestas son “literarias”. en cuanto al status civitatis. Puede ser múltiple. Este conjunto de calidades se traduce en un modo de ser de la persona en la sociedad. q varia según sea hijo legitimo o extramatrimonial. puede ser apreciado: 1) con relación a las personas consideradas en sí mismas. b. Si queremos definir cuales son los elementos del mismo. corresponde un cúmulo de dchos y deberes q especialmente se estudian en el dcho de familia. Se transmite tanto a herederos y sucesores universales cuando se lo hubiese establecido en un contrato (art. El status libertatis no existe en tanto ha dejado de ser un factor de diferenciación entre las personas. y en sentido técnico. (Borda. Concepto actual En decho moderno estas características y discriminaciones han perdido significación. Cód. 1196). en el sentido vulgar. militar. heredero. se habla de la posición del individuo en la sociedad. la palabra estado es usada en dos sentidos. Civil y ley de concursos). q consistía en la reunión en un mismo sujeto de los tres estados integrantes de aquella: el “status libertatis (ser hombre libre). ya q esta consagrado en el art. la edad o la salud mental. y q se refiere inequívocamente al “estado de familia”. en el orden civil. etc. Únicamente quien poseyera estas tres atribuciones podía ser considerado con plenitud de dchos y por tanto con capacidad jurídica. E resumen. 2) con relación a la familia y 3) con relación a la sociedad. como ser el sexo.Derecho Civil 1 Esto lo diferencia del domicilio general u ordinario. Es transmisible. es decir q no precisa una manera de ser de las personas. Civil) como a los acreedores. Noción del estado de las personas en el código civil Concepto legal de estado Según Orgaz. 3284. a veces. el satus familiae (ser patter familias). q es el utilizado por el codificador. Según Savatier es “el estado de una persona es el conjunto de calidades extramatrimoniales determinantes de su situación individual y familiar”. que. Ferrara)  Observa acertadamente Orgaz. En razón de los dispuesto e los art: 14 a 20 de la CN. y no puede tener otro sentido q con referencia a la familia. 1195. Esto lo diferencia del domicilio general. podremos apreciar q en la doctrina moderna no existe paridad de criterios. No hay inconveniente legal alguno para que una persona constituya uno o varios domicilios especiales como asientos legales exclusivamente concernientes a las obligaciones emergentes del contrato o de los contratos en que se los establezca. Solo resta el status familiae. ha dejado de ser un elemento computable desde q la ley argentina protege y obliga paritariamente a los seres humanos. variando según los autores y dependiendo de q tengan un criterio más o menos amplio:  Primera concepción: corresponde a la persona en relación al grupo social y al grupo familiar a los cuales pertenece (Aubry y Rau. en general. pues no solo incluye los factores q fijan la posición de la persona frente a la sociedad y la familial sino tb las cualidades inherentes a la persona. sino de “estar” tb aplicable a las cosas. 15 de nuestra CN. el estado o o estado civil de la personas físicas se refiere exclusivamente al modo de ser de la persona dentro de la familia: bajo este Angulo. como que es un atributo de la personalidad. “hermano” o “pariente”. el status civitatis (ser ciudadano romano)”. salvo en los juicios universales (arts. en cuanto no corresponden a la acepción legal de la palabra estado. c. q tiene ahora un sentido diferente del romano. quedando claramente expuesto q no alude a situación jurídica ni cualidad alguna d las personas. en la terminología de nuestro dcho positivo. a veces de actos jurídicos como la naturalización y el matrimonio. Josserand) es un concepto mas amplio. Colin)  Segunda concepción: (Planiol. según vimos. empleado. que no puede faltar en una persona. y el art 1º del CC. como vimos. A todas esas situaciones de las personas en general. Cód. Estado Concepto romano En Roma la voz “status” aludía a los diversos elementos constitutivos de la personalidad o “caput”.

no se transmiten por causa de muerte. según lo cual pueden ser: De conflicto conyugal Matrimoniales De validez Por su referencia al vinculo Legitima De filiación Extramatrimonial Adoptiva Cuasi familiares Tutela 48 . Cód. Este derecho subjetivo es sobre el mismo estado y se traduce en una prerrogativa jurídica del sujeto de poseer el estado que por la ley le corresponde. sin embargo el estado no se opone a q no se ejerzan dado su carácter de dcho subjetivo. (f) Es causal de excusación o de recusación: En el ámbito del derecho procesal el estado de pariente en los grados previstos en las leyes rituales es causal de excusación o de recusación de los jueces y funcionarios. es inprescriptible (arts. por lo q nos limitamos a enumerar las fundamentales y mas generales de ellas. (d) Origina deberes jurídicos: El estado genera deberes jurídicos de suministrar alimentos a los parientes necesitados. de tacha de los testigos. Penal). son inherentes a la persona. Civ). nombre y sobre el patrimonio. (g) Es agravante o eximente de pena de figuras delictivas : En el orden penal el estado civil puede constituir una agravante calificativa (art. Protección Concepto de acción del estado: Son acciones de estado los derechos públicos subjetivos a través de los cuales se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica que se declare. 845 y 872 CC) 4. (e) Concede el beneficio de competencia. El estado de pariente impone también al acreedor el deber jurídico de conceder al ascendiente o descendiente que no le haya inferido alguna ofensa que constituya causa de desheredación. de la cosa juzgada q recae en las acciones del Estado. (b) Implica un derecho subjetivo: Todo estado civil implica un derecho subjetivo para la persona. La protección dispensada por el estado se concreta por medio de las siguientes acciones: Las acciones del estado pueden ser clasificadas en dos categorías teniendo en cuenta su objeto. y la de exigir de todos los demás el debido respeto a su situación jurídica en la familia.Derecho Civil 1 1. 1). son irrenunciables. o de encubrimiento. por ejemplo al de esposo le corresponde el de esposa (estado igual). o de denunciar su demencia. y aun cuando parezca que así acontece en ciertos supuestos. esta fuera del ambito de la autonomia de la voluntad. 80. en cuyas normas se establecen los efectos jurídicos de cada estado y en el orden sucesorio el estado es supuesto normativo para los derechos hereditarios. 800. constituya.2º) 5. lo que ocurre es que la ley legitima a determinados sucesores para que ejerzan una acción a titulo propio y originario. Las acciones de estado son imprescriptibles y su ejercicio puede efectivizarse en cualquier tiempo. domicilio. (c) Establece consecuencias en el derecho sucesorio y de familia: El estado preside el derecho de familia. carácter q engendra la autoridad absoluta. “erga omnes”. al de padre le corresponde el de hijo (estado desigual) Efectos del estado civil Produce los siguientes efectos jurídicos: (a) Influye sobre los otros atributos de la Persona: Ejerce influencia sobre los otros atributos de la persona: capacidad. el beneficio de competencia para el pago de sus deudas (art. es intransmisible e inalienable 3. y esta sujeto a una regulación de orden publico 2.262 y 4019 inc. inc. Estas características dependen de alas corrientes doctrinarias q las expongan . es reciproco porq a cada uno corresponde otro igual o desigual correlativo. 6. pero no constituye nuestro objeto de estudio. modifique o extinga un estado de familia. son inalienables porq no pueden ser objeto de sesión. etc. Cód. es indivisible. es irrenuciable (ats. 185. o una eximente de pena de ciertos supuestos de delitos de hurto (art. etc.

en el q la posesión del estado previo es requisito fundamental para obtener el acceso al titulo. en la q la posesión de estado aparece como requisito previo del acceso al titulo del respectivo estado. Procesos  la acción de reclamación de estado: es la que tiene por finalidad el reconocimiento del estado del accionante que es desconocido por el demandado. o especialmente la que le compete al hijo extramatrimonial para ese mismo objetivo (art. ni sirve para acreditar la existencia de matrimonio. el trato y la fama. el tratamiento recibido y a la consideración social respectivamente. 254. en general en toda cuestión donde el derecho de la persona se encuentre subordinado a la demostración de la situación que ocupa en la familia. Debe en consecuencia efectuarse una primera distinción entre el título de estado y otros elementos tales como documentos que sólo revisten importancia como prueba para poder reclamar o impugnar ciertos estados de familia. C. Clásicamente se distinguieron como elementos de la posesión de estado: el nombre. Pertenecen a esta categoría la acción que puede ejercer el hijo legitimo para que se le reconozca en ese carácter (art. sea por desconocimiento riguroso de la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación. en los supuestos donde se tipificaría.264). para la tutela de hecho.C. Pertenecen a esta categoría: la acción de impugnación de paternidad. El reconocimiento es irrevocable en cualquier forma q se hiciere y consiguientemente el instrumento en el q conste la posesión del titulo e idóneo para probar la posesión del estado q se desea. párrafo 2. salvo prueba en contrario sobre el nexo biológico (art. haciendo referencia al uso del apellido. el cual proyecta todos sus efectos jurídicos en tanto no medie resolución judicial que lo modifique o enerve. texto según ley 23. en fin. texto según ley 23264).264). Pero cuando el matrimonio es nulo por vicio de forma. En consecuencia. 243 y 244) no debe ser razonablemente mantenida en razón de prueba que contradicen (supuesto del art. 254.). 197. alegando el marido que no puede ser padre o que la paternidad presumida por la ley (arts. es decir q quien pretende poseer un titulo en referencia a un determinado estado. la acción por impugnación de filiación que ejerciera el hijo extramatrimonial tendiente a demostrar la falsedad del reconocimiento hecho por quien se dice el padre o madre (hipótesis del art. para la reclamación de la filiación (art. 263. la posesión del estado es suficiente para suplir tales vicios y por tanto para convalidar el matrimonio (art. el estado de familia sólo puede probarse a través de los instrumentos públicos. la acción distinta de la anterior.264). Los dos casos son los siguientes:  reclamación del estado por hijo extra-matrimonial luego del fallecimiento del padre. 254. en razón de no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo (supuesto del art. si carece de título conyugal por nulidad del acta de matrimonio u omisión del asiento. Esto tiene particular trascendencia en dos situaciones. En atención a la trascendencia de este atributo de la persona natural. 258.Derecho Por sus efectos Civil 1 Constitutivas (dan origen o crean el respectivo estado de familia) De reclamación Declarativas (reconocen o desconocen un estado preexistente) De impugnación Acciones propiamente dichas. reformado por ley 23. Código Civil texto según ley 23. 49 . 256). para la doctrina que la acepta (Borda) y. en el cual la posesion de este estado sin titulo no da dcho al goce de las prerrogativas correspondientes al mismo. Código Civil). no puede hacerlo si no acredita haber estado o estar en posesión del mismo. o finalmente la que intenta alguien para ser reconocido como cónyuge de una persona. del estado que se atribuye el demandante. Código Civil). La concordancia plena entre título y posesión de estado conforma la situación regular de la persona en relación a su estado de familia. texto según ley 23264). sea por desconocimiento simple de ella en razón de haber sido concebido el hijo antes de la celebración del matrimonio (hipótesis del art. es decir cuando alguien ocupa una determinada posición. para la impugnación de la paternidad y la maternidad matrimoniales (arts. por nulidad del reconocimiento efectuado. y goza de las ventajas anexas a la misma soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación. es el medio contemplado en la ley con idoneidad para acreditar determinada situación familiar. 261. Posesión de estado Noción según Llambías Hay posesión del Estado cuando alguien disfruta de un determinado estado de familia con independencia del titulo sobre el mismo estado. para el desconocimiento de la paternidad matrimonial (art. 260. 260 y 261 del Código Civil).  reclamación del estado de esposo/a. la acción por nulidad de matrimonio. 243.  la acción de impugnación de estado: es la que tiene por objeto el reconocimiento de la inexistencia o falsedad. para equiparación del reconocimiento. Código Civil) Diferencia entre posesión de estado y título de estado El título de estado: es la prueba legal del estado. 258. la acción por impugnación de maternidad. De no darse esa correlación tiene privilegio el título de estado.

todo lo cual se enuncia con el aforismo “res inter alios iudicata”. y en consecuencia. 4)Solución al problema propuesto por Alsina. los efectos de la sentencia alcanzan a las partes. en cuanto declarativa. hicieron la crítica de la tesis anterior. la sentencia es declarativa de estado.  La sentencia no puede revisarse si decide una cuestión de estado que otorga acción a una sola persona. en consecuencia su respectivo título. Jurisprudencia La tendencia q prevalece es la adaptada al concepto de “erga omnes” en los pronunciamientos dictados sobre el estado de las personas. dicha sentencia.  La sentencia produce efecto de cosa juzgada con valor absoluto en un juicio en el que intervinieron todos los parientes vivos. que subsistirá hasta tanto se concrete uno o ambos reconocimientos o se efectúe declaración judicial de filiación. para todas las personas. Pero señalan los citados partidarios que esta doctrina. Teorías. 325 del Código Civil. bajo la condición de q estos hayan terminado con el legitimo contradictor. sobre las bases de antiguas elaboraciones doctrinales de Cujas y Duaren. 2) Teoría de los efectos relativos de las sentencias que deciden cuestiones de estado. Las primeras sentencias siguieron la orientación de los autores franceses mas afamados y asignaron a la cosa juzgada en estos casos un alcance relativo a las partes en litigio. los terceros extraños pueden plantear nuevamente la cuestión en otro juicio.Derecho Civil 1 El título de estado habilita por sí solo a ejercer todos los derechos que resulten de él. y no puede el fallo ser opuesto a terceros ni ser el fallo invocado por ellos. de hijo legitimo la partida de nacimiento y la de matrimonio de los padres. Con respecto a este problema varias han sido las teorías que se han expuesto para resolverlo. Los grandes juristas que como Aubry Rau. En consecuencia. En principio. que es "el que tiene el primero y principal interés. debe tenerse presente la distinta extensión que doctrinariamente se efectúa respecto de lo que constituye título de estado. el hijo extramatrimonial la partida de nacimiento con la constancia de reconocimiento o la declaración judicial de filiación Es preciso puntualizar algunos aspectos que guardan interés en el tema que nos ocupa. Cabe señalar que determinar cuándo hay "cosa juzgada" en razón de los sujetos que sostienen los litigios. D'Argentré. y lo que produce efecto "erga omnes" es el título al estado creado por ella. 3)Teoría de los efectos reflejos. como en el supuesto del desconocimiento de la paternidad en vida del que se indica como padre o las referentes a la nulidad del matrimonio. como cualquier otra. es título del estado de cónyuge la partida de matrimonio o la declaración judicial supletoria. como:  La sentencia produce efectos que se extienden a los sucesores universales de las partes. A quienes alcanzan los efectos de la sentencia. Para esta teoría sostenida por el jurista italiano Antonio Cicu. pues si bien su acreditación deberá resultar de un instrumento público. A cada estado de familia le corresponde. y. 1) Teoría del valor absoluto ("erga omnes") de la sentencia sobre estado cuando hay legitimo contradictor. como la prevista por el art. que deviene del no emplazamiento en el estado conyugal y con el hijo extramatrimonial sin filiación establecida. 1) Debe señalarse que existen estados de familia cuya acreditación resulta de la prueba negativa de otro. Así. 2) El estado de separado de hecho reviste peculiaridades. esto es negaron el efecto "erga omnes" que la anterior doctrina le atribuia y afirmaban que en principio tales sentencias producen efectos que sólo alcanzan a las partes que intervinieron en el juicio que recayó. tiene efectos relativas como todas las demás. es establecer a quién o quiénes se extiende "su autoridad". negaron el valor absoluto de la cosa juzgada en materia de estado. pero constitutiva de título. Efectos de la sentencia. en consecuencia. como puede ser el padre. con relación a las decisiones judiciales que reconocen o niegan un estado civil a una persona como se suscita el problema de fijar hasta dónde o hasta quiénes se entienden los efectos jurídicos de las sentencias firmes que pasaron en autoridad de cosa juzgada. 50 . Demolombe. siempre que se lo haya seguido con un opositor legítimo". es decir al actor y al demandado. entre otros. concretó la teoría y decía que: "la común y decidida opinión es la que un juicio sobre el estado civil de las personas hace derecho y produce consecuencias contra todos. Pero esta regla del efecto relativo tiene muchas excepciones. Y es precisamente. sin otra obligación que la de exhibirlo. importantes consecuencias se producen en relación a los derechos de los cónyuges aun cuando no provenga de otro tipo de prueba.  Las sentencias constitutivas fijan. así ocurre con las de divorcio o extinción de la patria potestad. Así ocurre con el estado de soltería. que se trata solo de un principio que admite muchas excepciones. 3) Igualmente. no puede ser atacada por todos los que nazcan posteriormente. ya que existe una posición restringida que lo limita a las partidas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. tratándose de una acción de reclamación de estado ejercida por el hijo. Pero luego varios fallos han afirmado la autoridad “erga omnes” de las sentencias dictadas en los juicios de estado. el estado civil que surge de ella.

3) Normas de orden público. aunque en la realidad no se realicen. la capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. De ahí que suele designarsela como capacidad de ejercicio o de obrar. Son diferentes. cederlos. en la presencia de lo que Orgaz llama “aptitud de querer y de obrar”. para realizar. Capacidad De Derecho. Las sentencias sobre cuestiones de estado tienen efecto erga omnes. La razón radica en que la capacidad de hecho se funda en la existencia de una voluntad que pueda otorgar el acto jurídico. sus conceptos. La capacidad de derecho debe entenderse referida siempre a un derecho. esto es enajenarlos. En sentido amplio. para poder definir a la capacidad de debe distinguir entre las dos categorías o clases de capacidad existente en derecho: la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. los actos que no estén prohibidos. Salvat afirma que ejercer un derecho “quiere decir ponerlo en ejecución”. otorgada por la ley a una persona (ente con capacidad jurídica) para ser titular de un determinado derecho o deber. Es necesario recalcar que en esta materia la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. lo que significa que en principio todas las personas individuales o de existencia visible son capaces de hecho. Clases. gravarlos. La capacidad de derecho es la aptitud de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de hecho posee. Estas personas. La capacidad de hecho. Es lo que ordena el art. con excepción de aquellas a quienes la ley consagre como incapaces. Y es claro que el único poseedor de voluntad es el hombre. quedando fuera o exlcuidas de su concepto las personas de existencia ideal o personas jurídicas. Es la aptitud reconocida. A diferencia de la capacidad de derecho.C. la capacidad de hecho solamente se predica de las personas de existencia visible. Esto significa que la capacidad de hecho puede presentarse de modo absoluto o pleno. o el grado de aptitud para ello. etc. un carácter potencial ya que su reconocimiento importa la posibilidad de otorgar validamente los actos jurídicos. que son personas de existencia visible. esto es la de las personas individuales. La Capacidad de hecho es la aptitud de las personas de existencia visible para realizar actos jurídicos válidos. Analizaremos esta definción. por sí o por otro. que carecen de voluntad. o también de manera limitada o restringida. la persona de existencia visible como lo denominan Freitas y Velez Sarfield. 53 del C. puesto que la capacidad de hecho puede faltar sin desmedro de la personalidad. son aquellas que hacen lugar a la demandas dictadas en juicios en los que hay contradictor legítimo Capacidad Noción. como la de derecho. Ellos son: 1) Principio general: la capacidad. ciertos caracteres comunes. Freitas –fuente de Velez Sarfield en esta materia.define a la capacidad de hecho como la “aptitud o grado de aptitud de las personas de existencia visible para ejercer por sí actos de la vida civil”. En sentido estricto o técnico. deber o acto determinado. sin embargo. A través de la capacidad de hecho el sujeto queda habilitado para celebrarlos válidamente. actúan en el mundo jurídico a través de sus organos. solamente la capacidad de derecho es un atributo de las personas. Capacidad De Hecho. la capacidad de hecho es la aptitud para ejercer actos civiles. La capacidad de derecho y la capacidad de hecho a pesar de ser diferentes poseen. del hombre o ser humano.Derecho Civil 1 Hugo Alsina ha propuesto la mejor solución para el arduo problema del alcance de los efectos de las sentencias recaídas en los juicios sobre cuestiones de estado civil de las personas. En estricta lógica. Por otra parte. Freitas termina su definición de capacidad de hecho señalando que ella permite “ejercer por sí actos de la vida civil”. sus alcances y sus fundamentos. por su parte es la aptitud de las personas d eexistencia visible para otorgar por sí mismas actos jurídicos válidos. 51 . lo que equivale a disponer libremente de ellos. En este sentido afirma Buteler que “el sentido común nos impide concebir la capacidad de obrar respecto de las personas de existencia ideal”. y cuyos actos se reputan actos de la persona de existencia ideal o persona jurídica. 2) Excepción: la incapacidad.

el estado y el domicilio. porque se produce en toda normativa privada. pero no a la inversa. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional sancionada en 1994 y con la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño. salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”. también sustentada en su madurez o salud mental. Pero sería erróneo creer que el estado (aun solo limitado al de la familia. La Convención reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco 52 . como con criterio demasiado restrictivo se ha sustentado) no es un presupuesto de capacidad jurídica y de capacidad de obrar”. La capacidad civil debe distinguirse de otros institutos semejantes:  Se diferencia de la capacidad política en cuanto ésta actúa en la orbita del derecho público. es decir. y en este separa. el poder es la aptitud para celebrarlos por cuenta ajena.  También existen diferencias entre “capacidad” y “poder”. En cambio. Estamos entonces ante un sistema elástico. Ubicación del concepto con relación a la persona: los enfoques d la capacidad jurídica y capacidad d obrar: La palabra “Capacidad” es sinónimo de aptitud jurídica. en la decisión judicial o en la voluntad particular. ésta no incide sobre el estado de las personas. De manera entonces. derechos y deberes de los padres o tutores al impartirle la dirección y orientación apropiada en consonancia con la evaluación de sus facultades. juntamente con el nombre.711. La legitimación es una institución de uso frecuente en el derecho cambiario o mercantil y en el derecho procesal. Desde el punto de vista genérico es calificada por la doctrina como uno de los atributos de la personalidad. obliga a considerar que las reglas del Código. El Código Civil. que establece ciertas incapacidades para contratar. mientras que el segundo puede ser legal. por supuesto. 52. a) Derecho a la vida y a su desarrollo. en su art. No podemos silenciar este cambio. y se sustenta en su madurez. a pesar de esta igualación. el estado sacerdotal. y en la medida en que puede hacerlo con o sin el apoyo de sus padres o representantes. los padres. ya que su inserción en el art. que se modifica el sistema rígido de la incapacidad de los menores establecido por el Código Civil. y las limitaciones de la capacidad en los menores púberes con referencia a los supuestos de la ley 17.  Capacidad y discernimiento son conceptos diversos en cuanto a fundamento y consecuencias. Mientras que la capacidad es la aptitud para celebrar actos jurídicos por cuenta propia. q les permite distinguir lo conveniente d lo inconveniente a sus intereses. Spota sostiene que “diferenciar el estado de la capacidad es correcto. La primera tiene como única fuente la ley. La Capacidad De Los Menores En El Código Civil Y En La Convención De Los Derechos Del Niño. mientras que la capacidad es una cualidad exclusiva del sujeto. al expresar que respertará la responsabilidad. Esta norma general esta modificando sustancialmente las distintas categorías que el Código Civil determina en lo referente a la incapacidad de hecho de tales menores. en cada caso la evolución de las facultades del niño en relación con el ejercicio de los derechos. para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la misma.Derecho BOLILLA VI Civil 1 Capacidad. tiene su origen en la ley. el ejercicio de los mismos estaría en relación directa con la relativa madurez de su discernimiento. el discernimiento es la aptitud d las personas para distinguir lo bueno d lo malo. el parentesco en línea recta por consaguinidad. Este artículo se relaciona con el principio establecido en el art. La capacidad está referida a la aptitud d las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. distinguiéndolos expresamente. por el de apreciar. Todo ello demuestra que el estado influye sobre la capacidad.  Otro instituto que se debe separar de la capacidad es el de la legitimación. pero cuya contrapartida es la falta d razón (Llambías). establece la independencia entre ambas incapacidades al disponer: “Le son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. 5 de la misma Convención. por cuanto está borrando la incapacidad de hecho absoluta de los menores impúberes. El estado incide sobre la capacidad en los siguientes supuestos: el estado matrimonial. la capacidad es una aptitud jurídica. 53. los cónyuges. la comprensión del menor en cuanto a la naturaleza de los derechos que pretenda ejercer. que no pueden hacerlo con sus hijos bajo patria potestad. Sin embargo. presentan entre ambos diferencias: el estado es la posición en la sociedad o en la familia. que consiste en la aptitud del sujeto para actuar concretamente sobre cierto objeto y pertenece por igual al sujeto y al objeto. Evidentemente. que determina impedimentos para contraer matrimonio. que son atributos de la personalidad. la capacidad de hecho del menor ha sufrido un giro de 180º. que no pueden celebrar contratos entre sí. mientras que la capacidad civil lo hace en la esfera del derecho privado. resultan modificadas. que aumenta la capacidad del menor. En esta norma de la Convención se pretende igualar a todos los menores con relación a los derechos que ella consagra. 1 establece que “se considera niño a todo ser humano menor de 18 años. la incapacidad relativa de los menores púberes. según la cual la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Cuando el codificador reconoce la igualdad de derechos entre ciudadanos y extranjeros no hace otra cosa que aplicar los principios emanados de la Constitución Nacional. Lo asegura el art. Así el estado civil de padre supone la capacidad para celebrar determinados actos jurídicos. teniendo x contrapartida la incapacidad. Esto supondrá. en tal aspecto.  El estado y la capacidad. judicial o convencional. y ésta entraña la existencia de la primera. en su art.

sino que en los casos de peligro de su persona.711 dice que los menores que trabajan tienen capacidad para administrar y disponer de los bienes que adquieran o ingresen con el producto de su trabajo 53 . que exclusivamente el menor será el que deba ejercitarlo. que van desde el nivel de vida adecuado. el menor también tendrá la obligación de respetar tales derechos en los demás. 12. tolerancia. pero si siendo menor de 19 años trabajara.: comprende un amplio abanico de derechos. que también significaran la obligación de respetar el mismo derecho en otros niños. Si bien estas son responsabilidades compartidas con los padres y con el propio Estado. sino únicamente con respecto a la madurez del niño. expresa el art. porque la ley 17. con espíritu de comprensión. espiritual o moral y social del niño. por lo que no puede estar limitado su ejercicio. lo que esta confirmando el reconocimiento de su capacidad. 16 de la Convención del niño. sobre todo con relación al material que tenga por finalidad promover su bienestar social. porque cae dentro de la norma residual. d) Derecho a la libertad de Conciencia. deberá estar encaminada a: 1Desarrollar la personalidad. grupos etnicos. La educación del niño. solo el podrá ejercerlo. los padres o instituciones que han tomado a su cargo tales tareas. en razón a la representación. Un menor de 19 años que no trabaja es un incapaz relativo. Adviértase que no se hace distinción con respecto a la edad. 3Inculcar al niño al respeto de sus padres. d. los menores. se convierte en capaz relativo. Esto es lo que consagra el art. 5Inculcar al niño al respeto del medio ambiente natural. igualdad de los sexos. 14. tiene capacidad de hecho suficiente de poder expresar sus ideas por los medios que tuviese su alcance. En cuanto a observar una conducta encaminada a recibirla y aprovecharla. La preocupación de la Convención de desarrollar y educar convenientemente al niño sobre las bases descripta. será el propio menor quien lo ejercerá. que se ha implementado un doble régimen de menores púberes. en cuyo caso corresponderá hacerlo a los que ejercen la patria potestad o la tutela.Derecho Civil 1 a la vida y asegura la permanencia de la propia existencia y su desarrollo. en la medida de la insatisfacción podrán exigir el cumplimiento de tales propósitos al Estado. El art. 6 está significando que la propia persona es la que posee este derecho. Condiciones Del Sujeto Para Ubicarlo Dentro De Uno U Otro Supuesto: El segmento está comprendido dentro de los 14 a los 21 años y en este segmento está el doble régimen. el reconocimiento de su capacidad de hecho. con o sin la participación de aquellos a quienes atañe también tales obligaciones. nacionales y de las civilizaciones distintas de las suyas. 2Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. pero así como se reconoce este derecho. y en este sentido podrá ser escuchado en todo procedimiento judicial. b) Derecho a la libertad de expresión. su familia. su domicilio y su correspondencia. Se asegura igualmente en dicha Convención que los niños tengan acceso a la información y al material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales. impone. c) Derecho a la Intimidad: El art. amistad entre los pueblos. expresa al respecto que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. sin otras limitaciones que se establecen para las otras personas. inherentes a la persona. de su idioma y sus valores. La educación (como proceso) necesita tbn del apoyo del nivel de vida adecuado para el desarrollo físico. párrafo 1 de la Convención consagra el derecho de libertad de pensamiento. para exigir o pedir. conciencia o religión. paz. nacionales. salvo que por la edad no tuviere comprensión de su afectación o ataque. las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. ya que involucra varios derechos personalísimos. cuando en el inc. Evidentemente que de consagrarse este derecho como inherente al menor. hasta el de la educación y formación de la personalidad integral. en la medida de la comprensión de estos derechos. Este doble régimen lo constituyen los incapaces de hecho relativos y los capaces de hecho relativos. 4Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. el cumplimiento de las mismas. El mismo art. 12. 29 de la Convención. ya sea directamente o por medio de representante. e) Derecho a informarse. De esta manera amplía el campo de reconocimiento. estimaos que ella supone lo establecido en la norma auto descripta. está admitiendo por la naturaleza de los derechos. en su apartado 2 agrega que se dará oportunidad al niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. religiosos y personas de origen indigena. espiritual y moral y su salud física o mental. Esta expresión utilizada en el art. siempre que este en condiciones de formarse un juicio propio. apartado 1 de la Convención con respecto a la posibilidad de expresar su libre opinión en todos los asuntos que lo afecten. o de la urgencia que lo requiera. También aquí debemos reconocer la capacidad de hecho del niño. sin lugar a dudas. menciona lo de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. en las leyes. en la medida de su comprensión y madurez. Entonces lo que en realidad ocurre es. mental. en la medida que lo pueda discernir acerca del peligro que lo amenace. pensamiento y religión. f) Derecho al desarrollo adecuado y a la educación. el menor dentro de su ámbito y nivel. En consecuencia. de su propia identidad cultural.

estas son adaptaciones que debemos hacer a nuestra ley. exige asimismo una nueva división correlativa: De Derecho La incapacidad De Hecho La incapacidad de derecho existe cuando falta a la persona la aptitud para ser titular de un derecho o de una obligación (cuando se prohibe a los padres adquirir los bienes de los hijos que se encuentran bajo su potestad: art. La Incapacidad En El Código Civil. protegerlos. que es desde el punto de vista de la persona y de la familia. y los menores que han adquirido titulo profesional. hay cuatro supuestos de capacidad relativa que son: 1. y está autorizado a realizar muy pocas actividades. porque no las tiene y porque nuestro Código lo encara desde el puento de vista patrimonial y no desde el punto de vista que ahora se encara al derecho civil. alude a la ausencia de capacidad. Por ejemplo. PERSONAS Personas físicas o jurídicas ALCANCE Siempre relativa INTERES PROTEGIDO Público o privado DIRECCION Contra incapaz REMEDIO No posee CLASES No posee SANCION Acto Nulo VIOLACION Nulidad Absoluta y relativa SISTEMATIZACION No poseen LEY APLICABLE Territorial INCAPACIDAD DE HECHO Falta de aptitud para celebrar los actos jurídicos. puede testar. La incapacidad de hecho se presenta cuando la persona de existencia visible carece de aptitud para ejercer por sí misma los derechos que posee. pero no pueden disponer a titulo gratuito de los bienes inmuebles que hayan recibido a titulo gratuito. FUNDAMENTO Necesidad de proteger ciertos intereses valiosos. en cambio pueden administrar sus bienes. Personas físicas Absoluta o privada. 1361. los menores emancipados por matrimonio. encargándosela a sus padres (arts. Por ejemplo un menor incapaz relativo puede ser socio de una cooperativa. Los menores capaces relativos. los menores emancipados por habilitación de edad. y los menores que han adquirido un titulo profesional en cualquier edad a partir de los 18 años. Las prohibiciones también están dirigidas a proteger de alguna manera a esos capaces relativos. Así que la capacidad e incapacidad ahora también se extiende a estos campos. ni pueden aprobar las cuentas de los tutores y no pueden afianzar obligaciones. en atención a la correcta administración de los bienes que se les ha encomendado. en atención a su propia persona que carece de un voluntad madura para administrar correctamente los bienes que posee. 3. se le está imponiendo una incapacidad de hecho. Pero hoy día tenemos que pensar también en el ejercicio de los derechos personalísimos y en el ejercicio del derecho de familia. (un conjunto de actos) Imposibilidad física o moral de obrar por ausencia de una voluntad jurídica. 1 del CC se les está imponiendo una incapacidad de derecho. y otorgar por sí actos jurídicos válidos. cuando se prohíbe la administración de sus bienes a un menor de 15 años. porque es incapaz relativo. 2. 293 y correlativos del Código Civil). los menores que trabajan 4.Derecho Civil 1 Entonces tenemos que apreciar este segmento de la minoridad en ese doble régimen para poder comprender todas las situaciones. etc. Las principales diferencias son: ASPECTO ESENCIA INCAPACIDAD DE DERECHO Falta de aptitud de ser titular de derechos (se le prohíbe celebrar un acto singular). Siempre privado A favor del Incapaz Representante necesario o asistente Absoluta y relativa Acto Nulo Siempre nulidad relativa Sí poseen (arts. La incapacidad. de los cuales los menores q trabajan y los menores habilitados por edad tienen que tener por lo menos 18 años. La Inadecuación De La Incapacidad Absoluta. ambos tipos de incapacidad. 54 y 55) De domicilio A pesar de la dicotonomía. y realizar dos o tres actos nada más. poseen caracteres comunes. 55. por su parte. Ellos son: 54 . inc. los menores emancipados por matrimonio tienen que tener el varón por lo menos 18 años y la mujer 16 años.711. por lo menos. Son cuatro categorías. La ley busca. Por la ley 17.

en normas dispersas. de determinadas condiciones que habremos de sistematizar con relación a las personas que intervienen como parte del acto y finalmente. 3) normas de interpretación restrictiva: Las normas que crean una incapacidad. en tanto resulten irrazonables a arbitrarias. se establecen en abstracto en relación de ciertas categorías de personas. Las prohibiciones legales.) El concepto de incapacidad de derecho como su correlativo de capacidad es esencialmente relativo. Veamos un ejemplo del art. debe interpretarse restrictivamente. 2 del mismo artículo se declara incapaz de hecho a los tutores y curadores en relación a los bienes de su pupilo. 1) Con relación a las personas.) o anulable (art. se está protegiendo un propio interés superior que afecta a la misma sociedad: la recta administración de justicia. lo que torna desaconsejable.C. los distintos supuestos de incapacidades de derecho que resultan de la prohibición legal a cada clase de personas para la adquisición de un determinado derecho o para la realización de su acto tanto por si como por otro. 1045. su función (padres). debe tenerse presente que las incapacidades establecidas por la ley. segundo párrafo del C. y del art. en caso de duda. no violan la igualdad de las personas ante la ley consagrada en el art. lo que resulta lógico habida cuenta de la comunidad de intereses materiales o inmateriales que implica el matrimonio.). 3) Con relación a ciertos actos. mandantes. solo se establecen. interés que generalmente afecta a la sociedad misma.C. su situación (confesor del causante) o su estado (esposo). Incapacidades De Derecho Las personas son incapaces por su incapacidad de derecho cuando no obstante su capacidad jurídica y su capacidad de hecho. del objeto de su creación (personas jurídicas) y siempre con prescindencia de las persona concreta en si misma. Esa incapacidad para ciertos actos deviene. la pugna de intereses económicos que supone la compraventa. no posee remedio legal. pasando previamente por las cosas involucradas en él. con relación al propio acto. fuera de los cuales se mantiene el principio general de la capacidad (art. Incapacidad de derecho: “la prohibición de la adquisición de cierto derecho o del ejercicio de cierto acto. la ley les prohíbe la adquisición o la titularidad en un determinado derecho o el ejercicio. En estos supuestos. llamado de orden público. No podría pensarse que la ley prohibiera adquirir derechos o celebrar un acto jurídico. 279 y 450 del Código Civil. en razón de su investidura (juez). será de nulidad absoluta o relativa. se prohíbe a un sujeto la realización de determinado acto o el 55 . o incapacidades de derecho. por ejemplo. La incapacidad es siempre relativa. Al mismo tiempo la incapacidad de derecho. son las que sustentan las prohibiciones fijadas en los arts. lo que obstaculiza la libre disposición de los mismos por sus padres.Derecho Civil 1 1) régimen de excepción: ambos tipos de incapacidad constituyen un régimen de excepción al principio general de la incapacidad de las personas ordenado por los arts. para que luego concediera los medios de violar los intereses que tienden a proteger a través de la declaración de incapacidad. por lo que en ningún supuesto se admitirán incapacidades por analogía.) según como se presente el acto. 1361. Así. 2) necesidad de texto legal expreso: Se exige que la misma ley establezca expresamente la incapacidad de derecho o de hecho. Además esta interpretación trae como consecuencia que. según el interés protegido sea público o privado (arts. Los juristas entienden que es más exacto designarlas con una expresión plural (incapacidades de derecho) para aludir a las prohibiciones o limitaciones existentes a la capacidad de derecho. se trata una prohibición en razón de a quién pertenece la cosa objeto del acto. Razones igual índole.C. 1047 y 1048 del C. por sí o por otra persona” (Buteler) Normalmente las incapacidades de derecho se presentan como una prohibición legal para realizar un acto jurídico o para adquirir un derecho en particular. 16 de la Constitución Nacional. el art. El fundamento de la incapacidad de derecho radica en la protección de un interés ajeno a la persona del incapaz. En el Código Civil no hay una enumeración legal de los incapaces de derecho. 52 y 53 del C. 1160 prohíbe contratar a quienes están excluidos de hacerlo con personas determinadas. El art. Ello así en razón de la contraposición de intereses que puede darse entre ambas partes del acto. Así surge con claridad del texto del art. aunque hubiese separación judicial de bienes. De ello se desprende que la incapacidad se decreta en razón de pertenecer los bienes a los hijos pupilos. sea de derecho como de hecho. por lo que está en juego el orden público. 1038 y ss. o entre tutotes y pupilos. se estará siempre a favor de la capacidad de la persona.C. puesto que la ausencia total de capacidad de derecho acarrearía como resultado la negativa de la personalidad jurídica. tanto por si como por otro. Este principio significa que todas las personas son capaces de derecho y capaces de hecho en tanto la ley no establezca su incapacidad. se está protegiendo el interés del pupilo en la recta administración de sus bienes. 1807 incisos 2 y 6 en materia de donaciones. etc. pero que en algunos supuestos puede ser particular. 2) Con relación a los cosas. en cuanto hace a la contratación entre padres e hijos. tutores o curadores. del C. argentino. Cuando en el inciso 6 se declara incapaz de derecho al juez con relación a los bienes en el litigio en su propio juzgado. No existen otras incapacidades que aquellas establecidas en las normas. 1358 veda el contrato de compraventa entre marido y mujer. de ciertos actos. La celebración de un acto jurídico en violación de la incapacidad de derecho torna al acto nulo (arts. Los actos prohibidos no pueden celebrarse válidamente ni por el incapaz ni por otra persona en su nombre. Cuando en el inc.C. Por otra parte. No existen en nuestro sistema jurídico personas con incapacidad de derecho absoluta. para su propia preservación. a diferencia de la incapacidad de hecho. 1361 en materia de compraventa. 1361 del C.. por lo que esta en juego un interés particular.

por razones de profesión ninguna forma de incapacidad de hecho. 6. testamento. desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. mientras que aisladamente Salvat sostuvo que es una incapacidad de derecho. 398 inc. Es una prohibición que no puede subsanarse ni por representantes ni por autorización judicial ni por asistencia Respecto del art. si no estipularen en concordato con sus acreedores". 1160 alude únicamente a los religiosos de votos solemnes y que no pueden estos celebrar contratos a nombre propio ni de terceros que no sean sus conventos. ni por pena. al establecer que: "Son incapaces de suceder y de recibir legados. 1160 señala que pueden contratar por sus conventos. Según el Código Civil no pesa sobre las personas de la Iglesia Católica. 16 y 475 establecen respecto de los que hubiesen hecho profesión religiosa. los privados de razón. mudos. consagra una prohibición que se fundamenta en el propósito de prevenir los posibles abusos de quienes pueden ejercer violencia moral sobre la conciencia del testador para obtener beneficios en su favor o en el de los suyos. El art.  Los menores emancipados respecto a los actos que les están prohibidos por el art. salvo las compras de cosas muebles. 2011 inc. 1160. 5 y 6 establece que no pueden ser tutores los mudos. los fallidos y el que hubiera sido privado de la patria potestad. Supuestos Aparentes De Incapaces De Derecho. en cuanto prohíbe que sean fiadores a no ser por la Iglesia. que no pueden realizar por si ni por medio de sus representantes. salvo las mujeres. La afirmación de que no existen incapaces de derecho.  Comerciantes Fallidos. 398. sin que ello signifique establecer prohibiciones a título de incapacidades de derecho o una forma de incapacidad. 1160 concluye su nómina sobre los que no pueden contratar diciendo: "Ni los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso. por otros clérigos o por ser personas desvalidas. que en sus incisos 2.Derecho Civil 1 ejercicio de una función. 990. situación jurídica en que puede hallarse no solo el comerciante. emitiendo al ingresar a la orden los votos de obediencia. Abelenda cree que no se trata de una incapacidad de derecho que aluda a "la realización de actos jurídicos".. 306. y todos los bienes de que de cualquier modo le vengan al religioso. los confesores del testador en su última enfermedad". pobreza y castidad. puede libremente realizar otros. etc.  Son también incapaces de derecho para ser testigos en instrumentos públicos las personas enumeradas en el art. 2 no constituye un supuesto que genere una incapacidad de hecho de los religiosos que profesan en instituto monásticos. consagra el principio de la capacidad jurídica de los religiosos. así como los menores de edad. El art. 4) Otros supuestos de incapacidades de derecho:  Los incapaces de hecho respecto de todos los actos personalísimos. Una parte de la doctrina nacional señala como supuestos de incapacidades de derecho también. por ejemplo el ciego para hacer testigo en instrumentos públicos. pertenecen a la orden en que ingresó (si es ella capaz de poseer) o directamente a la Santa Sede en propiedad. los que no tienen domicilio en el país. sino también cualquier persona física o jurídica comerciante o no. ni por profesión en las comunidades religiosas". entendido éste como un modo permanente de vivir "en común" dentro de una orden en la cual los fieles que profesan se obligan a aspirar a la perfección mediante la observancia de los mandatos comunes y de los consejos evangélicos. pero deben tener correspondiente representación legal o convencional.  Los oficiales públicos respeto de las autorizaciones de inscripciones en que intervengan sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Vélez suprimió el régimen de incapacidad de hecho de los clérigos y religiosos. El art.  También ciertos impedimentos físicos o defectos corporales que determinan incapacidades de derecho respecto de los actos de ejercicio exclusivamente personal. estableciendo solamente algunas prohibiciones a título de incapacidades de derecho. si la orden fuere incapaz de poseer. los que no tienen domicilio en la república. La profesión religiosa de los padres genera como consecuencia jurídica la "terminación de la patria potestad" que es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos. sujetos que pueden realizar validamente otros actos. Fallido es el sujeto declarado en quiebra. El art. sino incapacidades de derecho. 103 al establecer que: "La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso. ej. la prohibición para ser tutores o curadores que los art.  Las personas enumeradas en el art. ya que los religiosos de votos simples conservan la propiedad de sus bienes y la capacidad para adquirir otros. inc. 134. en cambio los de votos solemnes no pueden ser propietarios y tienen que disponer de sus bienes. Segovia participaba del criterio de que se trata aquí de una incapacidad de hecho.  Religiosos Profesos. 398 por la prohibición que pesa sobre ellas para ser tutores y también curadores según el art. 4. sino de supuestos de falta de idoneidad por ser tutor o curador. excepcionada. Son religiosos los miembros de la Iglesia Cristiana. 3739. Tal el caso del art. aparece aparentemente contradicha por el art. Interesa determinar si estos votos son simples o solemnes. clérigos o laicos que viven en un estado religioso. El art. conforme al régimen de la ley 24. matrimonio. establece una incapacidad de derecho para todo clérigo. 475. razón por la cual el art. de tal forma que salvo que resulta vedado.522  Naturaleza de la incapacidad. 56 .

en el caso de dementes. ya que resultando de un precepto legal que señala quienes son los incapaces. Afirma que la capacidad se vincula a la validez de los negocios jurídicos. Además. Los incapaces de hecho absolutos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes necesarios que les da ley (art.  Otras incapacidades del fallido en el Código Civil. La idea de que la inhabilitación dispuesta como consecuencia de la quiebra. Las personas por nacer. La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa. pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. sino mera inhabilidades. Para salir de esa situación de incapacidad de hecho y poder otorgar actos jurídicos válidos por sí mismo. Para ello distingue entre incapacidad e inhabilidad. ya que la ley reconoce a los incapaces de hecho relativos una parcial aptitud negocial. a que nos hemos referido en los dos apartados anteriores no son propiamente incapacidades de derecho. de nada valdría la prueba que al otorgarlo tenía plena conciencia. El Cód. La incapacidad de hecho es la falta de aptitud del sujeto para realizar actos jurídicos válidos. porque tales actos seguirán siendo ineficaces como negocios jurídicos. estructural del cual es "un minimun de capacidad de hecho negocial en el gestor".5). Los dementes.  Otras incapacidades del fallido. ello importaría restarle su condición universalmente reconocida de concepto general aplicable a todas las personas sin distinción alguna. 57 . De acuerdo con el criterio expuesto. ser administrador o gerente. prohiben al fallido ejercer como despachante de aduana. inc. fácilmente reconocible.711” Es la ineptitud legal que priva al sujeto. no puede ser administrador de los bienes de los hijos (art. dada su capacidad jurídica por su condición de persona. pero que no es total ni absoluta. sigue afirmando este autor.522 dispone que : “Además de los efectos previstos en esta ley o en leyes especiales. 398. la capacidad no tiene porque ser atada a un determinado tipo de consecuencias. Por ejemplo si un acto es otorgado por un menor impúber o por un demente declarado tal en juicio. 1735. ya que no pueden integrarse por faltarles el requisito esencial. Tampoco puede ser testigo en instrumento público. el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interposita persona. Civil en el art. 56) y siempre que no se trate de actos exceptuados. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ella”. que no agrega nada tratar de distinguir si el fallido es incapaz para ser tutor o inhabil para lo mismo. 238 de la ley 24. Sus acciones. mientras que la inhabilidad se conecta con otras consecuencias (sanciones disciplinarias. 2do. La incapacidad de hecho coloca a los sujetos afectados por ella en una situación jurídica estable. Incapacidad De Hecho.  Sanción de los actos realizados por el fallido. El quebrado no puede ser tutor (art. quienes son incapaces absolutos. afecta la capacidad del fallido ha sido recogida por la jurisprudencia mercantil. 4. y con mayor precisión. 1736). escribano o martillero.522). a título de ejemplo. que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. asociaciones. La incapacidad de hecho es una ineptitud legal. El art. como lo expresan los arts. que aparentan ser actos jurídicos. el menor debe alcanzar la edad correspondiente y el demente declarado obtener la rehabilitación por sentencia judicial. Las leyes especiales a las que alude el texto legal son las que. inoponibles a sus acreedores. pues sus agentes están señalados por el Código Civil como personas incapaces para alterar el estado de su derecho (art. La incapacidad de hecho de las personas es susceptible de grados: (a) Absoluta: “Tienen incapacidad absoluta: 1ro.  Carácter de estas limitaciones. inc. 3ro. corredor de bolsa. 3864). Dieuzide afirma que estas limitaciones. por ejemplo). La prohibición de contratar sobre los bienes que constituyen su patrimonio es una consecuencia del principal efecto de la quiebra. ni formar parte de sociedad civil (arts. ni curador (art. los actos realizados por el fallido no son nulos.522. sordomudos. que impide al fallido ejercitar derechos de disposición y administración sobre los bienes comprendidos en él (art. 119 concordantes de la ley 24. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 475). sindico o liquidador o fundador de sociedades. ya que pueden realizar por si mismos válidamente los actos que las leyes les autoricen a otorgar (art. Los menores impúberes. no podrá otorgar válidamente un acto jurídico mientras no salga de esa situación del modo que la ley señala específicamente para cada caso. Los incapaces de hecho relativo. (b) Relativa: Es también una ineptitud legal para realizar por si mismo actos o negocios jurídicos. ni albacea (art. 109. sino ineficaces. es posible determinar mediante elementos objetivos (partida de nacimiento en el caso de menores o sentencia judicial.los ausentes declarados tales en juicio Derogado por la ley 17. 5to. 109. razón y voluntad. en forma total. presos y reclusos por más de tres años). 1040). por lo tanto si una persona está en una de las situaciones que la ley prevé como de incapacidad de hecho. 52 establece como principio fundamental común a los incapaces de derecho y los incapaces de hecho. no serán mas que meras apariencias. la totalidad de la doctrina actual considera que el sujeto declarado en quiebra no es un incapaz. Para Rivera. por ende los incapaces de hecho absolutos jamás podrían realizar con su propias conductas un acto jurídico válido. 4to. 55).Derecho Civil 1 Sin embargo. esto es el desapoderamiento. 301). 118. que puede no ser real. ley 24. mutuales o fundaciones. de la posibilidad de realizar u otorgar por si mismo actos o negocios jurídicos.

Las diferencias que se señalan entre ambos grados de incapacidad de hecho son:  La absoluta inhabilita totalmente al sujeto para realizar por sí mismo actos o negocios jurídicos. lo cual significa que. El principio general que no se contradice. pues solo pueden realizar aquellos actos para los q están expresamente autorizados. que los preceptos que señala la doctrina como excepciones al principio. Entendemos. debe ser voluntario lícito (art. se aprecia que la clasificación sub examen ha perdido toda relevancia dentro de la sistemática de nuestro Código”. los que sólo tienen aptitud para los actos que las leyes les autorizan. (Borda) Spota señala que la calificación adecuada hubiera sido la de incapacidad total e incapacidad parcial. Defensa del dualismo. pero así lo acepta una costumbre jurídica y lo imponen las necesidades de la vida por lo q son perfectamente validos. ya que lo absoluto y lo relativo hace mas bien referencias a los efectos de la incapacidad. 921) o en la imposibilidad de exteriorizar adecuadamente la voluntad. Por su parte la ley 17. y no se trata de alguno de los cuales tenga incapacidad de derecho.  La absoluta se suple únicamente por la representación. La Incapacidad De Hecho Y El Dualismo.711 aclaró aun más la situación al modificar la redacción del art. 55. sostiene este autor. como la incapacidad de hecho absoluta se funda en una presunción iuris et de jure de falta de discernimiento por actos lícitos (art. conceda cierta validez como negocio jurídico a los actos no comprendidos en las autorizaciones a condición de que no sean actos expresamente prohibidos bajo pena de nulidad. -que esta ultima es de dos tipos. De tal forma. serán solamente anulables. Julio C. Incapacidad Absoluta Y Relativa En La Doctrina Nacional. Por el contrario los actos de los incapaces de hecho relativos que pueden tener ya discernimiento para actos lícitos pueden ser actos voluntarios y por ende actos jurídicos. que la clasificación que antecede ha perdido importancia a luz de las sucesivas reformas legislativas. no aluden a la capacidad de hecho. La ley 11. 55. Es falsa porq no es exacto q los incapaces absolutos enumerados en el art 54 lo sean para todos los actos de la vida civil. Además. la ley no lo declare totalmente inepto 58 . es éste: "Que solamente las personas de existencia visible con discernimiento y posibilidad física de actuar por si y de exteriorizar adecuadamente su voluntad. la voluntad legalmente apta del gestor del acto. Luego dice que la expresión "incapacidad absoluta" no siempre es adecuada y da el ejemplo de la menor que no cumplió 14 años y que puede contraer matrimonio. Tampoco los incapaces relativos lo son respecto de ciertos actos. mencionada en el inc. En cambio. distinguir la incapacidad de hecho absoluta de la relativa. tales como los menores. En efecto. sentando como regla básica la de la incapacidad de los menores adultos. ya q en ambos casos consiste en ejercerlos por medio de los representantes legales.Derecho Civil 1 Importancia De La Clasificacion De La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa. que para ser jurídico. adquieren capacidad para ciertos actos antes de llegar a la mayoría de edad. Rivera afirma: “. Todos esos incapaces realizan a diario pequeños contratos de la vida cotidiana dado q cada uno d estos contratos es poco valioso desde el punto de viste económico. interesa por su vinculación con la ineficacia de los negocios jurídicos y con el modo de suplirla o corregirla. aun pudiendo tener discernimiento. pero en su conjunto son importantes. 944). Ninguna ley autoriza a los incapaces absolutos a realizarlos. las acciones de los incapaces de hecho absolutos serán actos involuntarios y no podrán considerarse actos jurídicos.sino a la no negocial. Abelenda sostiene que la clasificación de los incapaces en absolutos y relativos es exacta y que no existen contradicciones o excepciones del principio establecido de que el incapaz de hecho absoluto tiene una total inhabilidad para realizar por sí actos o negocios jurídicos. Así. en la relativa cuando se trata de un acto para el cual no está expresamente autorizado a otorgar válidamente el incapaz.  La absoluta determinará que las acciones de los incapaces sean inexistentes como actos jurídicos. Esos actos para los cuales no tienen autorización legal para otorgarlos válidamente serán solo anulables de nulidad relativa.357 borró la incapacidad de la mujer en general y especialmente de la casada. entonces. carecen totalmente de eficacia jurídica. para los actos lícitos que no son actos jurídicos o actos ilícitos. El modo de ejercer tampoco establece ninguna diferencia.. 2 del antiguo art. Críticas a la distinción dualista: Esta distinción q fue tomada de Freitas es falaz y carece de todo significado en nuestro dcho. habrá de apreciarse que.. como tales. Solo las personas por naces son incapaces de hecho absoluto. inclusive algunos de los sujetos incapaces absolutos. De ahí que la ley además de autorizarlos expresamente a otorgar válidamente algunos actos jurídicos. pueden integrar un negocio jurídico y a condición de que. La cuestión relativa a la incapacidad de hecho (falta de aptitud para realizar por si mismo negocios jurídicos) que llamamos incapacidad de hecho y el dualismo: absoluta y relativa ha dado lugar a discrepancias en la doctrina nacional. con proyecciones en el campo de la responsabilidad extracontractual. los actos de los incapaces de hecho absolutos no podrán ser actos jurídicos por faltarles siempre el elemento estructural. Diferencias Entre La Incapacidad De Hecho Absoluta Y La Relativa. Sus actos son inexistentes como negocios jurídicos. en cambio en la relativa se suple con representación y también se corrige con asistencia o autorización judicial. para él: la negocial (para la realización de actos o negocios jurídicos) y la no negocial (para la realización de simples actos lícitos). Por otra parte.

necesaria y universal. En la representación necesaria la voluntad del incapaz es sustituido por completo por la sola voluntad del representante. 2) Los menores impúberes. quienes son los representantes de las personas por nacer. La representación necesaria la podemos definir como “la institución por la cual una persona autorizada por la ley otorga un acto. Ellos son los siguientes. La ley civil frente a esta situación de inferioridad le concede un representante legal. ordenándola como principio general para todos los incapaces de hecho. en nombre y cuenta de otra. Incapaces Absolutos De Hecho. 59 . La ley 17. suprimió el inciso 5 del mencionado artículo que declaraba también incapaces a los ausentes declarados tales en juicio. (art. El art.C. Enumeracion Legal. 274 del C. Debemos agregar que la suspensión del curso de la prescripción a favor de los incapaces que figuraba en el Código Civil. La representación de los incapaces es universal porque comprende todas las relaciones jurídicas atinentes al incapaz.711. 57 establece en tres incisos. La doctrina nacional es unánime en entender que la representación legal de los incapaces puede realizarse tanto en el ámbito judicial como en el ámbito extrajudicial. 4) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 2296) fue dejada sin efecto por la ley 17. elemento indispensable de existencia de todo acto o negocio jurídico. Velez Sarfield expresamente manifiesta que el C. 56.. las presunciones legales sobre falta de discernimiento y las especiales en las cuales se fundan las críticas formuladas al dualismo consagrado por el Cód. 62). por lo que dejó de lado otras formas de protección de los incapaces. tiende a proteger a los incapaces “pero solo al efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad”. 1) Las personas por nacer. también con las excepciones previstas por la ley (art. Con esta finalidad el Código Civil argentino instrumenta una serie de institutos que permite efectivizar la protección de los incapaces de hecho. Protección Legal de los Incapaces La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se encuentran imposibilitadas física o moralmente para actuar en la vida civil. igualándolos con las personas capaces. 59) 3) La declaración de nulidad de los actos celebrados por el menor en violación de las normas de su incapacidad (arts. 152 bis). de los menores no emancipados y de los dementes y sordomudos. En nuestro sistema la representación necesaria posee tres caracteres esenciales: es legal. 59). como los beneficio de restitución y las hipotecas legales sobre los bienes de los representantes. Civil: incapaces absolutos y relativos. 56) Es necesaria en cuanto es la única forma de actuación de los incapaces en la vida civil. Es legal porque nace directamente de la ley. 56 a 62 del C. tutor o curador. 55 del Código Civil solamente declara hoy incapaz de hecho al menor adulto. no puede por si mismo dirigir su persona ni administrar sus bienes. la concesión del llamado beneficio del incapaz por el que limita la obligación de restitución mutua que pesa sobre el menor en caso de celebración de un acto nulo o anulado (art. Son estos los que poseen el minimum de capacidad negocial". como expresamente lo establece en relación a la patria potestad el art. recayendo sobre estas los efectos normales consiguientes del acto realizado”. 1165) y que constituye una excepción al principio general del art. quien realizará aquellas funciones y actuará en la vida civil en su nombre y por su cuenta (arts. absoluto o relativo. Ellos son: 1) La designación de un representante necesario para actúe en nombre y por cuenta del incapaz (arts. Incapaces Relativos De Hecho.Derecho Civil 1 para ello como el demente declarado tal en juicio. padre. 56 ss). o series de actos. Representación necesaria El incapaz de hecho. Conclusión: No hay contradicción entre los principios generales en materia de capacidad e incapacidad de hecho. 12 del Código Penal. 1041 y 1042) 4) La intervención del Patronato de Menores que tiene el Estado Nacional o Provincia y que ejerce a través de los jueces y organismos especiales (Ley 10.C.711 de 1968. 3) los dementes.903) 5) Por ultimo.C. El Código Civil reglamenta la representación necesaria en los arts. 1052 del mismo Código. quien actua a su vez asistido por el Ministerio de Menores (art. El art.) aunque en ciertos casos se limita a designarle un asistente (art. 2) La intervención de un organismo especial destinado a salvaguardar los intereses de los incapaces: el Ministerio de Menores e Incapaces (art. De esta manera. la que establece asimismo su duración y las facultades de los representantes del incapaz (art. Enumeracion Legal.C. con excepción de aquellos actos en que la ley autoriza expresamente al incapaz para actuar por si mismo (arts. 54 establece quiénes son incapaces absolutos de hecho. Al supuesto previsto por el artículo mencionado debe agregarse el contemplado por el art. El art. 56 a 62. el incapaz queda en igualdad de condiciones a las personas capaces en la vida negocial al permitir su actuación por medio de su representante legal.). 58 y 62 del C.

468 y 469. que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial.264 en cuanto al carácter alternativo de la curatela por el padre o la madre del incapaz. que se aseguren los bienes. si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores. los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores. Para las personas por nacer. Debe también intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces. 57 inc. y ejecutar todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley. atribuye la representación de las personas por nacer. b) Menores. incluidos los menores sujetos a la patria potestad (Borda. debe tenerse en cuenta que la ley 23. han de ser sus representantes los padres. lo serán los tutores que judicialmente se designen”. de velar en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e incapaces. de la manera y en las especificaciones que determina el art. El titular d la representación promiscua es ejercida x el ministerio d menores o pupilar. 2. este último con la modificación que le introdujera la ley 23.  Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces. Una vez producido el nacimiento. En consecuencia. conforme lo dispuesto concordantemente por los arts.C. 477 y 478. debe hacerse con conocimiento del defensor de menores. Para el supuesto de falta o incapacidad de los padres. teniendo en cuenta que el art. exige al representante del incapaz. La Autorizacion Judicial. Puede pedir la remoción de los tutores o curadores por su mala administración. La tutela se discernirá conforme a lo dispuesto por los arts. privación o suspensión de la patria potestad. sus padres. La cuestión no parece sustancial. o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores. el hijo de padres incapaces queda sometido a tutela (art. Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores. puede pedir también.264 ha eliminado a los ciegos de la enumeración de personas que no pueden ser tutores. Para la designación de los mismos en los diferentes casos. quien podrá deducir la oposición que encuentre justa. en forma conjunta. cuando éstos no lo hiciesen. Llambías & etc) Funciones: están expuestas en los artículos 491 a 494.Derecho Civil 1 a) Persona por nacer. o suspendidos en su ejercicio. 1. y aun antes de ser éstos nombrados. 264. En el supuesto de los dementes y sordomudos incluidos en el inciso 3 del citado art. los hijos menores quedarán sujetos a tutela. y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer. El término “promiscua” pretende evidenciar la actuación conjunta del ministerio d menores con la d los representantes necesarios. 57 inc. el C. sus representantes serán los curadores que el juez designe. Con relación a este último precepto. en cuanto dispone ahora este artículo que en el supuesto de que ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad. 264 bis (Ley 23. 476.  Tal nombramiento. 399 y siguientes. Se aplica según lo previsto en el art 58 a todos incapaces. so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación” Concepto: es la intervención q con carácter complementario y necesario incumbe al órgano q asiste y controla la actuación judicial o extrajudicial d los representantes necesarios del incapaz (Borda). Algunos autores interpretan que esta última parte del precepto estaría modificado por el art. a los curadores que se le nombre. como el discernimiento de la tutela y curatela. y en caso de falta. modificado por la ley 23. en que los incapaces demanden o sean demandados. Actos d Administración y disposición: ¿? Representación Promiscua del Ministerio Pupilar Marco Legal: el art 59 dispone q: A más de los representantes necesarios. 264 bis). c) Dementes y sordomudos. padre. si fuese necesario.264. que solicite autorización del juez para celebrar ciertos actos importantes de su 60 . y en las leyes especiales q preveen su intervención. de jurisdicción voluntaria o contenciosa.  El defensor oficial de menores debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan. por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la persona y bienes de los menores o incapaces  El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela. pero teniendo en vista la efectiva tutela de la persona e intereses del menor asume función de vigilancia y contralor de esa autoridad. y se pongan los menores o incapaces en una casa decente. 398 una larga enumeración de las personas que no pueden ejercer la tutela. El Estado reconoce al padre y a la madre el ejercicio de la patria potestad. el art. 57 de nuestro Código. tutor o curador. De acuerdo con el art. habrá de estarse a las prescripciones de los arts.264). incapacidad. “son representantes de los menores no emancipados. y sobre todo en materia de administración de los bienes del menor. o en que se trate de las personas o bienes de ellos.

Régimen Legal. y 6 del C..). ellas son: 1) El ejercicio compartido de la patria potestad del menor está dirigido y representado por los padres. Conforme a las normas del Código Civil.). 264. vestimenta adecuada. o de actos que tengan o puedan tener gran trascendencia para su persona En relación a los actos de la vida cotidiana. 264 incs. por lo que ejercer la patria potestad importa el cumplimiento de los deberes y la practica de facultades paternas referidas a las personas y a los bienes del hijo.).C. Así presentada la distinción se advierte que no es tajante ni clara entre ser titular de la patria potestad y ejercer los deberes y derechos de la autoridad de los padres. salidas. posibles amistades de frecuentar. De las normas de la ley 23. 264 Incs. El ejercicio de la patria potestad. colegio al que asiste. o a uno solo de ellos. En ese orden.C. el padre o la madre. 61 . o que se trate de actos para los cuales la ley exige el consentimiento conjunto y expreso de los dos padres (art. el menor que desee inscribirse en una academia para aprender inglés.C.264 surge una clara distinción según se trate de desiciones que hacen a los actos de la vida cotidiana del menor. ambos ejercen la patria potestad cuando conviven. matrimoniales o extramatrimoniales. entonces una vigilancia activa sobre las desiciones del padre ejerciente y.4. lo dispuesto por los arts. separación. (art. en los demás casos: divorcio. 264 inc.264 y 23. desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipados” (art. quien decidirá de acuerdo a los bienes del menor (art. 443 y 475. etc. este padre podrá mantener. por su parte. inc. 264 quater del C. el padre o la madre. cuando el ejercicio de la patria potestad sea unilateral. tales como horarios de vida. deberá solicitar el correspondiente permiso a ambos padres si conviven.C.C. separación de hecho. 1y 5 del C. y el padre y la madre son los titulares de la patria potestad sobre sus hijos. y según la ley 23. ya se trate de hijos matrimoniales o de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos (art. y si lo han reconocido en caso de hijo extramatrimonial.264 vigente desde el 1 de noviembre de 1985.). nos podemos encontrar en dos situaciones respecto a quiénes van dirigir la persona del menor y a quienes van administrar sus bienes. 264 ter del C. convivan o no con los menores. Más debemos hacer una salvedad: cuando el ejercicio de la patria potestad es compartida. 1 y 5 del C. consiste en la actualización de los deberes-derechos de los padres. el padre que lo hubiera reconocido unilateralmente (art. reconocimiento unilateral. salvo que este manifieste su oposición expresa al acto (art.Derecho Civil 1 gestión debiendo la autoridad judicial efectivizar la función de vigilancia y contralor de la actuación de los representantes necesarios. etc.3. etc. Veamos como funciona este nuevo régimen con relación al menor. 1 y 264 ter del C.) Por otra parte.C.515. el ejercicio de la patria potestad puede ser compartido o unilateral. la titularidad de la patria potestad es siempre conjunta.) 2) En el ejercicio unilateral de la patria potestad. 2. si el ejercicio de la patria potestad es unilateral. a cuyo fin debemos distinguir entre el gobierno de la persona del menor. la patria potestad la ejerce el progenitor a quien el juez concedió la tenencia del menor en caso de separación de hecho.264 quater. 297. Ser titular de un derecho es ser sujeto activo o pasivo de una relación jurídica determinada. Por imposición de la ley debemos distinguir entre titularidad y el ejercicio de la patria potestad. inc. 264. el menor está dirigido y representado por uno solo de los padres. divorcio vincular o nulidad del matrimonio. y mientras no se hallen privados de la autoridad (arts. podrá ejercer su derecho de oponerse al acto. para su protección y formación integral.4. de lo relativo a la administración de bienes. concurriendo a tal efecto ante el juez.). La patria potestad recibe una nueva definición legal: consiste en un “deber-derecho que corresponde a los padres sobre las personas y bienes de los hijos. se trate de hijos matrimoniales o extramatrimoniales reconocidos por ambos (art. o uno solo de ellos.C.). Más el padre no ejerciente posee el derecho de una “adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación” (art. 264 y 306 y concordantes del C.). esto es por el padre o la madre. Esta materia está regida por las normas del Código Civil que han sido reformadas por la ley 23. 2. por ejemplo. Gobernar la persona del menor significa dirgirlo. poseer la faultad de tomar las desiciones relativas a su persona. Ilustramos esta afirmación con el cuadro siguiente: Veamos de la óptica del menor sujeto a patria potestad. Patria Potestad.C. la dirección o el gobierno de las persona del menor la tiene los padres que poseen el ejercicio de la patria potestad: ambos padres cuando conviven con el menor. el padre no ejerciente de la patria potestad no tiene el derecho de autorizar a sus hijos en los actos de la vida cotidiana el derecho lo posee el padre que la ejerce. supuesto de divorcio. del C.y 6 del C.3. o en el caso de los hijos extramatrimoniales. 264 inc. Así. en caso de considerarlas perjudiciales para el menor. primer párrafo). modificadas por las leyes 23. el que no es privado de la patria potestad o suspendido del ejercicio. y en el segundo caso el ejercicio puede ser unilateral exclusivo o unilateral preferente.-C. esto es por el padre y la madre. el padre que sobrevive a la muerte o ausencia con presunción de fallecimiento del otro. segundo párrafo. separación personal. de tal modo que la titularidad es la unión de un derecho o de una facultad con el sujeto concreto a quien se atribuye ese derecho o facultad. 2.264. el consentimiento de unos de los padres respecto a los actos de la vida cotidiana del menor hace presumir la voluntad coincidente del otro progenitor.

La asistencia es una institución por la cual una persona concurre con su voluntad a la celebración válida de un acto jurídico otorgado por otra persona incapaz para otorgarlo con su sola voluntad. del C.Derecho Civil 1 Aunque las normas del Código Civil no lo prevean expresamente. se trataría de un supuesto de ejercicio abusivo del derecho (art. cuyos padres ha perdido la patria potestad o han sido suspendidos en su ejercicio. La curatela es una institución por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de una persona mayor de edad incapaz y lo representa en todos los actos de la vida civil. La curatela es entonces. Curatela. esto es en su nombre y por su cuenta. La curatela se encuentra regulada en el C. que constituyen verdaderas incapacidaes de derecho. el menor adulto tendrá siempre la posibilidad de oponerse a una orden o desición de sus padres que le fuera perjudicial cuando resulte del ejercicio de la patria potestad en sentido contrario. En nuestro sistema legal la tutela es unipersonal (art. 379). al señalado para la institución: su protección y formación integral. pero su consentimiento queda perfeccionado por la autorización prestada por quien lo asiste. sino a también a ciertas personas que poseen la capacidad de hecho limitada. Normalmente la asistencia es un régimen de transicción entre la representación necesaria y la capacidad civil plena. en la Sección Segunda del Libro Primero. 135 del C. ya porque los menores no se encuentran sujetos a la autoridad. y por una disposición expresa del art. y el mismo Código ordena algunas incapacidades especiales para serlo en el art. incs. y que deben ser otorgados en el sistema del ejercicio compartido de la patria potestad (arts. La tutela es una institución del derecho de familia por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de un menor de edad que no se encuentre sujeto a patria potestad y que los representa en todos los actos de la vida civil (conforme a lo dispuesto por el art. y como tal posee un sentido tutelar. y 6). 475 se aplican a la curatela las normas establecidas para la tutela de los menores. La Asistencia. 1071 y art. 4. y se encuentra regulada en la norma del Código Civil a partir del art. incs. Por último. ya que el régimen de la asistencia se da no solo en relación a los incapaces. 264 quater. La ley 10. El asistente coopera. En el caso de que el menor no se encuentre sujeto a la patria potestad. 4 de la ley dispone que “El Patronato del Estado Nacional o Provincial se ejercerá por medio de los jueces nacionales o provinciales con la concurrencia del Consejo Nacional del Menor y del Ministerio Público de Menores 62 . Obviamente estos actos de ejercicio conjunto obligatorio de la autoridad paterna no tiene cabida en el sistema de ejercicio unilateral exclusivo de la patria potestad (art. 310. a partir del art. ya porque estándolo aquella no se ejerce en forma debida El art. pero que ha tenido poca atención por parte de la doctrina nacional. 1 y 5 primera parte) cuanto en el ejercicio unilateral preferente de la patria potestad (arts. Los actos de ejercicio conjunto obligatorio de la patria potestad se refieren a actos considerados trascendentes para el menor por parte del legislador. una de las formas civiles de la representación necesaria de los incapaces. En el caso de la asistencia el que ha realizado el acto es el incapaz. institución por la cual el Estado Nacional o Provincial ejerce la dirección y protección de los menores. entre la incapacidad y la capacidad. contribuye. El asistente no sustituye la voluntad del incapaz. no actúa en su representación. 377. El Estado interviene frente a una niñez desvalida. debe señalarse que la falta de voluntad del asistente torna el acto en nulo y de nulidad relativa.C. 398. 2 y 5.903 en el año 1919 crea el Patronato de Menores. Normalmente en los casos de actuación de un asistente. La tutela es una institución protectora de la minoridad. y también de aquellos que carecen de tutor (art. colabora con su voluntad de celebrar válidamente el acto cuando la ley así lo exige. La asistencia es una institución de antigua data en nuestro derecho. éste sea sustituida por la autorización judicial. primer párrafo). la ley civil permite que ante la ausencia o negativa de su consentimiento. 264 quater una nueva categoría de actos que llamaremos de ejercicio conjunto obliagorio de la patria potestad.264 luego de establecer claramente la distinción entre el ejercicio compartido y el ejercicio unilateral de la patria potestad.C.). Para ser tutor es preciso ser persona capaz. Esta clase de actos no se corresponden exclusivamente con algunos de los sistemas de ejercicio de la autoridad paterna ya descriptos. 3. segunda parte). 264. la ley civil le proporciona otro representante necesario: el tutor. 377). El Patronato De Menores. 468. 386) y su desempeño es personalisimo e intransferible. introduce en el art.. La ley 23. 264 incs. en la Sección Segunda del Libro Primero. 264. Tal es el supuesto de hecho contemplada en el art.C. no pudiendo ser excusado el tutor sin causa suficiente (art. Tutela.

dos categorías: la de menores impúberes que se extiende hasta los 14 años. no solo porque puede prestarse a ser utilizada como un medio de persecución. 127 del C. “los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan a otorgar”. Según el art. La Internación De Las Personas. por ejemplo.C.. Los Menores. pero que puede ser necesaria para lograr objetivos concretos. hasta que en 1968 se redujo ese límite a 21 años de edad. fue mejorada por la ley 17. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. Ahora debe añadirse que el art. ley 2393). en las provincias que se acojan a los beneficios del decreto ley”. verbigracia. 2392) y realizar otros actos trascendentes. con nuevo texto introducido por la ley 17. por cuanto el propio Código Civil se encarga de desvirtuar aquella clasificación admitiendo. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes. es la regla que solo se levanta cuando por excepción. En efecto. En efecto. Concepto. resulta irrelevante la distinción que aun mantiene el art. Clasificación Velez Sarfield siguió el sistema romanista de la clasificación de los menores de edad. la psicología. 4. Sin embargo no es tan así. determinado el status de incapacidad de hecho.. El texto legal alude a las personas de existencia visible y vino a sustituir al Código de Velez. 3614 “. 55 del C. obtener su curación o el tratamiento compulsivo. claro que autorización paterna. la mujer de 12 años podía contraer matrimonio. Así fijo en el art. establece que: "Son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de veintiún años". Dentro de esos objetivos se encuentran evitar el peligro por la acción descontroladas de ciertos dementes furiosos. con otros medios. en la jurisdicción nacional. en el art. El propósito de la reforma fue adaptar nuestro Código Civil al criterio universalmente admitido en la legislación comparada de tomar como límite de la minoridad la edad de 21 años. artículos que se refieren a la tutela legal. Por otra parte. En consecuencia. que atenué sus reacciones peligrosas.C. Esta distinción pareciera dar lugar a una diversa capacidad. Para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley se crearon tanto en jurisdicción nacional como provincial organismos estatales que se encuentran dedicados a la niñez: la Dirección de la Minoridad y Familia. 127 del Código Civil. Sin embargo. es factible que sea mejorada. que muestra la cautela con que hay que encarar la cuestión. a opinión de Rivera. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. y que se ha entendido que es aplicable a toda clase de dementes. y las de menores adultos. libres de toda vigilancia o descuidados. 55.711. 9 inc. La internación en instituciones médicas y asistenciales es una medida extrema. la reforma de 1968 introdujo claridad en el art. que a partir de los 10 años el menor puede tomar por sí la posesión (art. y producir efectos deteriorantes para la personalidad q. por cuanto no resultaba aceptable la idea de los menores adultos fueran básicamente capaces. conducen muchas veces a deterioros orgánicos y mentales irremediables. 126. seguridad. cuando establecía que dichos menores eran incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos. la internación produce el principal y directo efecto de una pérdida grave de la libertad personal. 1) Otorgar testamento desde los 18 años. que comprendía a los menores de 14 a 22 años. se ha demostrado que puede agravar ciertos estados histéricos neuróticos o depresivos. y el varón a los 14 (art. Y agrega la ley: “Este patronato se ejercerá atendiendo a la salud. la totalidad de la doctrina sostenía que el menor adulto es básicamente incapaz y solo puede realizar los actos que la ley le autoriza expresamente. educación moral e intelectual del menor proveyendo a su tutela sin perjuicio de los arts. bien para la curación de ciertos vicios o anomalías que.. El Código contiene una norma relacionada con los dementes.711. Por eso la nueva redacción estatuye. la norma confiere aptitud para actos determinados. que señalaba como limite de la minoridad la edad de veintidós años y aclaraba que menores eran las personas de uno u otro sexo que no tuviesen esa edad. toda vez que este último precepto parecería autorizar 63 . 390 y 391 del Código Civil”. sino porque acorde con los últimos avances e investigaciones de la psiquiatría. 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. Actos q pueden realizar los menores Los menores adultos tienen incapacidad de hecho relativa. por lo cual debe ser dispuesta con suma prudencia. Nuestro Código Civil.Derecho Civil 1 en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial o de ambos. La confusa redacción del art.

que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre. La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja. para lo cual requieren el asentimiento de los padres. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa. Conforme al art. inc. Con esta redacción queda en claro el principio d incapacidad q gobierna a esos menores.. Luego d la ley 17. de donde se ha derivado que también puede usucapir. dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. El mismo precepto del art. 3614. sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. 3614 “.515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente. tratese de una originaria. o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art. el apellido de sangre o de origen..264 dispone: “. 168). 2392). 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art. pueden sin embargo. tratese de una originaria. de donde se ha derivado que también puede usucapir. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término. El art. 3614. con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria..264). Actos q pueden realizar libremente 1) Otorgar testamento desde los 18 años. 5) Celebración de Matrimonio. y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art. derivada o traslaticia. Recuérdese finalmente que la ley 18. La doctrina ha entendido que la modificación del art. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales. el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres. 5). 2392). Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art. con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. La doctrina ha entendido que la modificación del art. si el menor de edad se hallare en urgente necesidad. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad . 64 . el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art. aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. 6) Contratación de suministros indispensables. 286. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados.. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales. En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes. 8) Adición de apellido. Allí dond la ley callaba funcionaba su incapacidad. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados. 4) Posesión de las cosas. Según el art. 286 (texto según ley 23..Derecho Civil 1 a testar a los que tienen 14 años. 166. Ahora debe añadirse que el art. derivada o traslaticia.. 4) Posesión de las cosas. 286 (texto según ley 23. 5) Celebración de Matrimonio. Conforme al art. los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”.248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas.711 se ha rectificado la elaboración docrtinaria estableciendo en el nuevo art 55: “Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar”. 286. que no pudiere ser atendido por sus padres. Situación jurídica del menor adulto El antiguo texto del CC establecía q los menores adultos eran incapaces por regla general y solo capaces por excepción respecto de ciertos actos.264). hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”. El art. “. toda vez que este último precepto parecería autorizar a testar a los que tienen 14 años. 1807. 269 reformado por la ley 23. 3). 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. El mismo precepto del art. El art.

264 dispone: “. que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre. 1807. 283. el apellido de sangre o de origen. 8) Adición de apellido. para lo cual requieren el asentimiento de los padres. lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. Después de la reforma de la ley 23.. Recuérdese finalmente que la ley 18.. hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”..C. Momento En Que Se Cumple. el día en que cumplieren veintiún años. 128. C.). ésta se presume por el hecho de desempeñar un empleo. El art. 269 reformado por la ley 23. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa.Efectos. el menor administra los bienes obtenidos con su trabajo. Esta trae como consecuencia la capacidad de hecho legalmente plena de la persona de existencia visible que llega a cumplir la edad señalada en la ley y si es incapaz de hecho por razones de deficiencias mentales. primer párrafo: “Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad. si no existe. 204. dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. en actividad honesta y aun ejercer la profesión con titulo habilitante. b) emancipación. 65 . En el primer caso. y por tanto administrar y disponer de esos bienes.Derecho Civil 1 En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. 128 introducido por la ley de reformas 17. Civ.711 se alcanza al cumplir los 21 años. Mayoria De Edad. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. A partir de los 14 años. C. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término. la mayoría de la edad civil general. es decir la capacidad de hecho legalmente plena.248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas. 275. son 2 los supuestos d cesación d incapacidad: a) mayoría d edad. profesión o industria (art. La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja. pueden sin embargo. 283). aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. 5). que no pudiere ser atendido por sus padres. que según el nuevo art. profesión o industria sin autorización (art. ley 20. el cumplimiento de la edad de la mayoría determina que la persona adquiere capacidad de hecho legalmente plena. 6) Contratación de suministros indispensables. Antes de esa edad. y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo. es decir una edad a partir de la cual y no antes dichas personas adquieren el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad .).515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. el menor adulto requiere autorización de ambos padres. los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”. que pasa de ser capaz. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. Pueden donar los bienes obtenidos con su trabajo. el menor puede celebrar contrato de trabajo con autorización paterna. 3). Los menores adultos que han celebrado en esas condiciones contrato de trabajo. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes. y por su emancipación antes que fuesen mayores. si el menor de edad se hallare en urgente necesidad.744). El art. que se presume si no hay oposición de los representantes (art. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. 166. claro esta. pero con muchas limitaciones que hacen que su capacidad sea relativa. o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art.264. “.. En el segundo caso cesa la incapacidad de hecho como situación jurídica estable del sujeto.. Facultad Para Celebrar Contrato De Trabajo Y Para Ejercer Profesion Con Titulo Habilitante. inc. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria. ya no cabe duda de que solo desde los 18 años pueden ejercer oficio. otra causal de incapacidad de otra índole. El art. pueden estar en juicios por cuestiones derivadas de ese contrato. a partir de los 18 años pueden celebrar contrato laboral. y art. agremiarse y ser parte en asociaciones profesionales. Cód. 168). En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos”. Tanto en su caso como otro. inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres. Concepto. Es la edad de mayoría civil en las personas humanas. etc.C. Sin autorización de los representantes. sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. dispone de ellos y puede estar en juicio civil o criminal por acciones judiciales relacionadas con el trabajo (art. X consiguiente. Cesación d Incapacidad Según el nuevo art 128.

y permite al decir de Josserand. Es decir. Si se hubieran casado sin autorización. incorporada al Cód. Civil prescribe: "Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el art. 79 y 80. Emancipación por Matrimonio El fundamento d esta emancipación radica en la incompatibilidad del estado d esposo con la sujeción del mismo a la patria potestad o tutela. Así lo establece el art. queda legalmente habilitada "para el ejercicio de todos los actos de la vida civil. Civil. pero ella. establece que en tal caso. es decir la partida de nacimiento (art. La posesión y administración de los bienes corresponde desde ese mismo día del cumpleaños. seguirían en la situación de incapacidad de hecho absoluta de los dementes y sordomudos que no supieran darse a entender por escrito o declararlos tales en juicio. Caracteres según los distintos regímenes jurídicos. sobre la base de dos instituciones romanas: a) La emancipatio: Por virtud de la emancipatio. ha emanciparse.. sino que continuaba siendo la misma según la edad del emancipado. La cesación anticipada de la incapacidad de hecho por razones de minoridad y la liberación de los menores de la potestad paterna o de la tutela en su caso. no tendrán hasta los 21 años la administración y disposición de bienes recibidos o que recibieren a título gratuito. (2) quitar al menor el derecho a la restitución por infinitas aetatis. una especie de Noviciado. en los supuestos de matrimonio en que estos efectos se produce de pleno derecho sin necesidad de declaración de voluntad de los representantes del menor. otorgándole capacidad civil. con la limitación de que para hipotecar o enajenar bienes inmuebles necesitaba decreto imperial. La dispensa o habilitación de edad y por ende el menor beneficiado con la venia aetatis adquiría capacidad plena. ni tampoco inhabilitada judicialmente. al cumplir los 18 años. Formas Hay dos clases de emancipación civil: la que se produce automáticamente con el matrimonio y la emancipación dativa o habilitación de edad. así por completo. de la autoridad a la cual el menor está sometido al propio tiempo a la atenuación de la incapacidad de hecho que pesa sobre el. La capacidad de hecho plena la adquiere la persona de existencia visible que llega la mayoría de edad. que tiene por objeto sustraer del menor de la Patria Potestad. bajo la denominación de emancipación. y en los de una manifestación expresa de voluntad de la autoridad a la cual el menor está sometido (padre o tutor) en el sentido de emanciparlo.Derecho Civil 1 La cesación de la incapacidad de hecho y la adquisición de la capacidad plena para realizar por sí actos jurídicos se produce de pleno derecho. La emancipación regulada en el Cód. "bastará que simplemente presenten la prueba legal de su edad". pero como puede ocurrir que la entrega de tales bienes dependa de la orden de los jueces. no determinaba un aumento de capacidad negocial. institución que autoriza a los menores. 130. de acuerdo con los preceptos anteriores. Emancipación Por Matrimonio: El art. ya que si algo de esto ocurriera. b) La venia aetatis: Se da este nombre a un beneficio particular que los emperadores concedieron a los menores de veinticinco años en curatela por su incapacidad legal. se institucionaliza la ruptura. con tal que acredite estar emancipado o autorizada legalmente”. que quedan extinguidas con la celebración del mismo. continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores. casi siempre entre huérfanos. y así en el Cód. Los requisitos para adquirirla son: 66 . Todo lo relativo a esta emancipación se abandonó al Cód. >> Otros Tipos De Emancipación Emancipación Optativa: Es la que rige en España y Uruguay. 134. confiriéndole el gobierno de su persona y una capacidad limitada en el orden patrimonial. abriendo un periodo intermedio entre el de la capacidad negocialmente plena. el cual establece "toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio. Emancipación Dativa O Habilitación De Edad: Es la institución en virtud de la cual se libera al menor de la patria potestad. Civil). es decir que la persona desde el día en que se cumple 21 años. etc. Tutela. etc. la emancipación. 131 del Cód. Civil por la ley 17711. Civil de Napoleón. es decir iniciarse gradualmente en la práctica de la vida jurídica y de los negocios jurídicos. con anticipación a la mayoría de edad. Emancipación Concepto: Es la institución por la cual los menores de edad quedan liberados de la incapacidad que pesa sobre ellos.. salvo ulterior habilitación”. el emancipado podía tener patrimonio propio distinto e independiente del de su padre. aparecen establecidas en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. aunque de diferente manera y con distintos alcance. Civil Francés otorga al menor emancipado por causa del matrimonio o por declaración expresa de su representante legal una capacidad negocial relativa. Emancipación Comercial: Es el que se otorga al menor de edad a fin de habilitarlo para el ejercicio del comercio. el art. sin depender de formalidad alguna o autorización de los padres o tutor o jueces". como la demencia o sordomudez. c) Código Civil Francés: En el derecho Civil Francés aparecen fusionadas estas dos instituciones romanas. Cód. pero a condición de que no haya sido declarada incapaz por otras razones. 129 del Cód. Este beneficio o favor tenía como consecuencia jurídicas: (1) el cese de la curatela permanente. de Comercio. así como los capaces relativos los inhabilitados judicialmente.

el menor casado pasa a ser una persona capaz de hecho. con las limitaciones que le impone la ley civil (arts. b) Hacer partición extrajudicial de los bienes de la herencia. y agrega Orgaz q. 134 y 135. acto que también compromete gratuitamente al fiador. industria. Es de orden público. ya q estos bienes están destinados a mantener a la nueva familia. es decir que la emancipación no se ve alcanzada por las vicisitudes que pueda sufrir el vínculo matrimonial una vez establecido válidamente. pero subsisten algunas restricciones. 67 . o tutores en su caso. adquieren capacidad. respecto de los cuales los menores emancipados poseen la libre administración y disposición. Estos bienes continúan bajo la gestión del menor emancipado. La falta de autorización para contraer matrimonio trae aparejada una sanción para el menor que ha violado la ley. o sea que cesa la incapacidad de hecho. y con la sola celebración del matrimonio válido. inc. esto es. se seguirá siempre la emancipación provocada x la celebración del matrimonio. legado o donaciones). pese a la falta d edad. herencia o legado. 168 y 264 quater. esto es por donación. Hay dos categorías de actos: 1) Actos Absolutamente Prohibidos: Son aquellos que no pueden realizarse por sí mismo ni aun con autorización judicial: a) aprobar las cuentas de sus tutores y darlas por terminadas.5) necesita para contraer matrimonio la autorización del padre y de la madre. b) Haber celebrado matrimonio: la emancipación demanda este requisito.C. Cód. 2) Actos Que Solo Pueden Realizar Previa Autorización Judicial: O. pero ésta no es completa. Las excepciones a esa capacidad están enunciadas en los arts. quedará consumada la emancipación. no tendrán hasta los veintiún años la administración y disposición de sus bienes recibidos o que recibieren a titulo gratuito. c) Dar fianza de obligaciones en favor de terceros. quienes además gozarán del usufructo de ellos o de la décima parte respectivamente. legado o herencia. aún cuando el matrimonio se hubiere concretado sin la autorización paterna. sin que sea necesaria una declaración de voluntad especial o requisito alguno adicional. 3465. La emancipación transforma la condición básica de incapacidad. y x consecuencia extinguida la tutela o patria potestad. salvo ulterior habilitación”. A) Matrimonio Contraído Por El Menor Sin Autorización Paterna O Venia Judicial. aunque siempre deban adjudicarse con intervención del juez (art. según lo establece el art 133 del C. la emancipación subsiste a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos. si es mayor de edad. del tutor en su caso y supletoriamente la autorización del juez (art. este deberá ser puesto en posesión d ellos sin forma d juicio y con la sola justificación d haber celebrado matrimonio. q una vez q suceda. Otra es la situación en relación a los bienes de los menores que obtengan como resultado de su trabajo. 136 establece la directiva a la que corresponda sujetarse para conceder la autorización judicial en los casos del párrafo precedente. ella perdura a pesar de la disolución del matrimonio de la cual deriva. 131. y como tal se encuentra fuera del principio de libertad y autonomía de la voluntad. “si se hubieran casado sin autorización. el matrimonio es válido y la emancipación del menor se produce por ministerio de la ley. Caracteres Es legal en cuanto se produce ex lege. ello pasará siempre q los menores fueran hábiles para contraer las nupcias. tal como lo establece el actual art. Al contraer matrimonio los menores quedan emancipados. porque una vez producida. salvo adulteración de los documentos por los menores o connivencia con el jefe del Registro Civil. inc. al finalizar su mandato legal. La autorización puede darla el juez. pues aquellas. profesión. Civil). o el otro cónyuge. En fin la emancipación por matrimonio es definitiva. en su caso el cónyuge mayor: a) La disposición onerosa de los bienes recibidos antes o después de la emancipación a título gratuito (por herencia. Así por ejemplo. sin que los alcance cambio alguno.Derecho Civil 1 a) Tener edad para contraer nupcias (16 para el hombre. 134 y 135). 460. con aptitud para dirigir su persona y administrar sus bienes. además. El menor que ha alcanzado la edad nupcial (art. Estos bienes continuarán bajo la administración de sus padres. En consecuencia. si los 3ros en poder d quienes se encontrasen los bienes del menor emancipados se resistieren a entregarlo a su dueño.166. continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores. 1) Borda sostiene que es poco probable el caso. Sólo podrán otorgársela en casos de absoluta necesidad o de ventaja evidente para el emancipado y. por el ministerio de la ley. 1) El art. inc. las ventas que se proyecten deben efectuarse por subasta pública. o sea. Es irrevocable. debe rendir cuentas de la administración que llevaron a cabo en el plazo de que el juez ordene (art. Efectos. pues sólo es posible dividir esos bienes entre mayores. b) Hacer donación de los bienes recibidos a título gratuito. no es factible invalidar un matrimonio x haber concebido la mujer. que consiste en la privación de la administración y disposición de los bienes que adquiera por título gratuito. En el supuesto de que el menor contraiga matrimonio sin la debida autorización. 14 para la mujer): Cualquiera fuere la edad d los menores. Según Machado. entrado en su patrimonio por donación. X tanto. pues subsisten excepciones legales al pleno ejercicio de esa capacidad.

tengan o no hijos”.. ahora es necesario distinguir frente a la sentencia de nulidad de un matrimonio celebrado por menores. 132 trascripto es un agregado de la ley 17... solamente admitía la separación personal de los esposos. la emancipación solo desaparece para el futuro.. Vale decir que a pesar del divorcio vincular los menores siguen emancipados. por lo que no es justo que las sufra el contrayente de buena fe. La emancipación por habilitación de edad. por error de hecho excusable. queden o no hijos de la unión. conceden la capacidad civil o capacidad de hecho a un menor de 18 años cumplidos. Por otra parte. y que podrían no haber conocido los vicios que anulaban el matrimonio. por la presencia de un vicio que lo invalida (arts.C. y aunque desaparezca por las causales establecidas por la ley. Los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio no alcanzan a la emancipación para el pasado de la sentencia firme de nulidad. El fundamento de esta excepción radica en la protección a los terceros de buena fe que pudieran haber celebrado actos jurídicos con los menores emancipados.711. los menores emancipados por el matrimonio contraído sin la debida autorización. Paro el primero subsiste la emancipación. Concepto.Derecho Civil 1 Finalmente si antes de los 21 años. la emancipación no puede subsistir. quedando firme los efectos que se hubieran producido entre el matrimonio y la sentencia. según lo dispone el citado art. desapareciendo ésta para el segundo. o dativa o simplemente habilitación de edad. Debemos tener presente que el matrimonio se supone válido hasta el momento de la sentencia de nulidad. La revocación de la emancipación acarrea graves consecuencias. que así dio fuerza normativa a una interpretación de la doctrina mayoritaria en nuestro país que sostenía que anulado el matrimonio por sentencia. que ordena: “ El vinculo matrimonial se disuelve. Dictada la sentencia. reza “en el caso del matrimonio putativo. 131.) y así lo establece una sentencia. entre el cónyuge de buena fe y el de mala fe. la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad”. 133) Emancipación Por Habilitación De Edad. 133: “No obstante ello. si el matrimonio es nulo o anulable. Es lo que ordena expresamente el art. 3) Por sentencia de divorcio vincular”. Desaparecida la validez del matrimonio mediante sentencia del juez. En 1987 la ley 23. La ley anterior de Matrimonio Civil. 2393.C. es la institución por la cual los padres. ordena que “el vínculo matrimonial se disuelve. En consecuencia. En conclusión. haya o no hijos de la unión anulada. (Art. 1) Por la muerte de uno de los esposos”. C. 213 del C. El texto del art. Respecto de él la emancipación subsiste no obstante la nulidad del matrimonio. 131 por la ley 68 . El art. 133 del Código Civil al decir: “La emancipación por matrimonio es irrevocable.C.. B) Matrimonio Declarado Nulo O Anulado Por Sentencia. Este adquiere capacidad de hecho aunque limitada.515 de Matrimonio Civil introdujo el divorcio vncular como causal de disolución del matrimonio en el art. primer párrafo: “Si el matrimonio fuese anulado. 213. del impedimento que viciaba la validez del matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia. 1050 y ss. sus padres. puesto que el matrimonio se tiene como no celebrado. o el juez en su caso. En este supuesto recordemos el carácter irrevocable de la emancipación por matrimonio. C) Divorcio. El art. la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada”. El matrimonio putativo es el matrimonio inválido contraído de buena fe por uno o ambos contrayentes. la emancipación también desaparece. ya que ésta subsiste a pesar de las vicisitudes que pueda sufrir el vinculo matrimonial. in fine. 219 ss del C. aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad. La celebración de un matrimonio válido es el requisito de la emancipación por matrimonio. 132. Es necesario recordar que el legislador de 1987 introdujo una limitación a la aptitud nupcial de los menores emancipados que encontraren disuelto su vinculo matrimonial. podrán adquirir la libre administración y disposición de los bienes que recibieron o que adquieran a título gratuito. en su segunda parte. *Muerte De Uno De Los Esposos. Si a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos el otro es aun menor de edad. como lo sería conforme al principio general en materia de efectos de nulidad de los actos jurídicos que ordena volver retroactivamente las cosas al día de la celebración del acto anulado por sentencia (art. fueran emancipados a través de la emancipación dativa de sus padres. a la que debe unirse el propio consentimiento del menor desde la reforma del art. Este carácter irrevocable de la emancipación está consagrado en el art. o por el juez en su caso. su emancipación subsiste. Requisitos. 132. En la actualidad. y es el supuesto del matrimonio putativo. subsitirá la emancipación respecto del cónyuge de buena fe”. y lo hace en el último párrafo del citado art.). entonces.. puede ocurrir que un matrimonio celebrado por menores de edad se disuelva antes de la llegada a la mayoría de edad por mediar sentencia de divorcio vincular. en la normativa civil subsistía la emancipación del cónyuge de buena fe. existe otra excepción en cuanto al alcance de los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio que sirvió de base a la emancipación del menor. La emancipación por habilitación de edad se produce por decisión de quien tiene potestad sobre la persona del menor.

131 del C. cuando tienen hijos es irrevocable. era evidente q resultaba necesario ya q no es posible asignar al menor todas las responsabilidades d la mayoría si el no está dispuesto a asumirlas o se siente incapaz para ello. A lo expuesto puede agregarse que la emancipación por habilitación de edad es bilateral en el supuesto de menores 69 . por lo que su regulación no puede ser modificada por la voluntad de los particulares. de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar". D este modo se evitan las emancipaciones con finalidad d desembarazarse d obligaciones nacidas d la patria potestad. padre. En estos dos últimos casos siempre es necesaria la intervención judicial. La revocación sólo puede pronunciarse judicialmente. Voluntaria: La emancipación por habilitación de edad es voluntaria en cuanto es una consencuencia de un acto de voluntad de los padres. Así el padre que concede la emancipación no podría restringir algunos de sus efectos limitando arbitrariamente la capacidad del emancipado. o a sus bienes. Hay que oir al interesado para que se defienda. naturalmente. entonces. Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro. En todos los supuestos. podrá el juez habitarlos a pedido del tutor o del menor. La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.Derecho Civil 1 23. por ejemplo. o de una sentencia del juez. a pedido de los padres. Revocable: A diferencia de la emancipación por matrimonio. previa información sumaria sobre la aptitud de éste. puesto que en el primer caso son los padres quienes concederán la emancipación al menor.264. De orden público: La emancipación por habilitación de edad es de orden público. al ministerio pupilar como parte necesaria. ya q son ellos quienes tienen un exacto conocimiento del grado d madurez q haya adquirido el menor. la ley 17. 131 del C. es necesario demostrar que el menor habilitado no esta en condiciones de continuar bajo el régimen de capacidad. En nuestro sistema jurídico este menor no puede reclamar la emancipación contra la voluntad d sus padres. versará sobre la inconvencia del menor. sin embargo. La razón de la ley radica en considerar que recién a esa edad el menor haya alcanzado la madurez en su discernimiento para poder dirigir su persona y administrar sus bienes. El procedimiento judicial deberá iniciarlo quien tenía al menor bajo su potestad: padres. por ejemplo si se dedica a ser drogadicto. o reservándose algún derecho sobre su persona o sus bienes. no estarían legitimados para dejarla sin efecto. pues realiza actos que son inconvenientes y que lo perjudican. y. o en su caso el Ministerio de Menores. por su sola voluntad. según Santos Cifuentes: a. Caracteres La emancipación por habilitación de edad posee los siguientes caracteres. ya que los padres o tutores. Consentimiento del Menor Aunq en la redacción original impuesta x ley 17. Esta distinción recepta el art. reformado este último x ley 23. Supuestos a) supuesto del menor sometido a patria potestad: en 1º término. que establece requisitos distintos para ambos casos y un procedimiento diferente.C. que podrá referirse a su persona.. Formal: Es un acto jurídico formal en cuanto la ley ordena las formalidades que deben llenarse para que se produzca la emancipación válida. hoy vigente. La sentencia que admita la demanda de revocación debe ser inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. si se consagra a los juegos de azar en los que pierde su patrimonio. dándole la oportunidad de probar que es idóneo su desempeño en la vida civil. b. el juez resolverá lo q fuere más conveniente al interés familiar. El menor sujeto a tutela puede x si mismo solicitar al juez su emancipación. la habilitación dativa puede ser dejada sin efecto cuando lo aconsejen circunstancias. q será en definitiva la q resuelva la concesión o no d la emancipación. En caso d desacuerdo entre los padres o cuando uno d ellos no pudiere prestar su consentimiento. mientras que en el otro es el juez quien otorgará. Entendemos que en la emancipación por habilitación de edad es necesario distinguir entre el menor sujeto a patria potestad y el menor sujeto a tutela. La prueba. d. existe un requisito común: que el menor haya alcanzado los 18 años de edad. Así el art. la cual. atendiendo a la necesidad de proteger la independencia de los cónyuges y el desempeño paternal libre. como la persona q puede requerir al juez q conceda la emancipación.711 de Reformas al Código Civil incorporó la emancipación dativa a este cuerpo legal.711 no era exigido expresamente.264 en 1985. ordena que "Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. b) Menor sometido a tutela: en 2º lugar el artículo se refiere al tutor a cuyo cargo se encuentra el menor.C. tutor. para comunicar la nueva situación de incapacidad del menor. Para lograr la revocación. En el año 1968. Si se encontraran bajo tutela. c. quien ejerce sobre ellos la patria potestad (padre o madre) conforme al juego armónico d los artículos 131 y 264.

puede otorgar las convenciones prematrimoniales. con excepción d lo dispuesto en los arts 134 y 135. X excepción debe admitirse q el emancipado realice dádivas remuneratorias y presentes d uso. 3ro. El emancipado no puede aprobar esa cuenta ni darle finiquito. c) Aprobación y finiquito d las cuentas d los tutores: según lo dispuesto x los arts 458 y 460. Según algunos. estando sometido solo a incapacidades relativas estipuladas x los arts citados. lo habilita para todos los actos d la vida civil. 70 . La ley 23. f) Naturaleza d estas incapacidades: algunos autores sostienen q son incapacidades d derecho. el emancipado no puede formar parte d sociedades q impongan a los socios responsabilidad solidaria e ilimitada x las deudas sociales. se presta a fraudes respecto de terceros. x ser actos q no pueden realizarse ni aún con autorización judicial y ser incapaces legales. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito. salvo en el caso del inc 1º. resulta razonable entender q el consentimiento expreso d ambos padres es requerido tbn para la revocación. como LLambías. Concordante con ello. Efectos Situación Jurídica del Emancipado La emancipación hace cesar la incapacidad del menor conforme lo preceptúa el art 128. q prevén la posibilidad d q toda persona mayor d 18 ejerza el comercio con tal d q acredite estar emancipada o autorizada. Habilitación/emancipación comercial Esta materia está reglada x los arts 10 a 12 del Código d comercio.264 ha sustituido tal expresión x instrumento público. en su caso. entre ellas las donaciones q el esposo hiciera a la esposa. De tal forma podemos decir q el emancipado es capaz. así como efectuar debida rendición d cuentas al término d la misma. Sin prejuicio d ello. d) Donación de bienes recibidos a título gratuito: esta prohibición tiene x objeto tutelar el patrimonio recibido a título gratuito y comprende todo tipo d bienes d cualquier especie y valor. la sanción es la nulidad relativa. b) Disenso d los padres: el art 264 quater inc 4º alude solo al otorgamiento d la habilitación d edad. el art 131 q como ppio gral es aplicable tanto al emancipado por matrimonio como al emancipado dativamente. a) Enumeración: el art 134 dispone: “Los emancipados no pueden ni con autorización judicial: 1ro. Rivera. coincide en q son incapaces d hecho. Afianzar obligaciones” b) Sujetos a los q alcanza: existe consenso en la doctrina en el sentido q las limitaciones del art 134 como las del 135 se aplican tanto a los emancipados x matrimonio como a los emancipados dativamente. g) Sanción: en los tres casos. las incapacidades tienen x evidente finalidad la protección del patrimonio del emancipado. x lo q si no mediare acuerdo entre ellos. d quien ejercía la tutela al tiempo d acordarla o del ministerio pupilar. el tutor debe llevar cuenta fiel y documentada d su administración. e) Afianzar obligaciones: la prohibición se justifica pues mediante la fianza el emancipado podría llegar a asumir responsabilidades más extensas q las previsibles al momento d la contratación y tbn a incurrir en liberalidades q no le estén permitidas. la emancipación debe contener la autorización del padre y d la madre. Revocación a) quienes pueden solicitarla: es revocable x decisión judicial. Como consecuencia d esta limitación. c) Juicio crítico: la revocabilidad d la emancipación x habilitación d edad ha sido calificada d odiosa pues el afectado sufre una suerte d capitis diminutio. puesto que se exige la concurrencia de dos voluntades: la de los padres o del juez en su caso y la del menor que se emancipa. el mismo menor podría solicitarla. pero para ello requiere el consentimiento paterno. Tbn puede el padre o la madre habilitar tácitamente a su hijo menor d 18 asociándolo a su comercio conforme lo dispone el art 12 (tbn según la misma ley). la q debe ser inscripta y hecha pública en el registro público d comercio (texto según ley 23. Instrumentación En su redacción original.264). Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito. ello se advierte q. ni realizar otros actos d comercio q imponen la misma responsabilidad. deberá previamente el juez dirimir la cuestión conforme los criterios d ponderación ya señalados. pues siempre se persigue proteger el interés del menor. Conforme al art 11 del Cod d Com. D este modo se permitió acceder a esta institución a aquellos que no tienen medios para pagar un escribano. el código exigía la escritura pública para la emancipación dativa otorgada x los padres. una amputación d su personalidad. 2do.Derecho Civil 1 bajo la patria potestad. a pedido d los padres. X lo demás. q resulta ser el acto x el q se satisface el saldo d aquella. Actos absolutamente prohibidos. El texto vigente autoriza a formalizar la emancipación dativa extendida directamente en el registro civil.

No solo el art. si el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad puede. sino particularmente porque la capacidad limitada del emancipado es incompatible con la plena capacidad que exige el ejercicio del comercio. el día en que cumplieren veintiún años. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. cuarto párrafo. revocación q tbn debe ser inscripta y publicada en el ya mencionado registro. Efectos De La Emancipacion Civil Sobre La Capacidad Para Ejercer El Comercio. por esa sola circunstancia. como lo son los contratos bancarios. y aún del Ministerio Pupilar. El tema que ha dividido a la doctrina es. parece indicar que la emancipación civil es cuestión distinta de la mercantil. 71 . Finalmente. transmitir acciones de sociedades anónimas no integradas totalmente. Es que la prohibición de afianzar obligaciones impediría al emancipado participar de sociedades en las cuales los socios tiene responsabilidad solidaria e ilimitada. En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos. requieren autorización judicial para ejercer el comercio.Derecho Civil 1 Ambas formas d habilitación para ejercer el comercio. avalar letras o pagarés. pueden ser revocadas x decisión judicial a instancias d los progenitores o del tutor. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. y por su emancipación antes que fuesen mayores. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. nunca antes. y realizar en la practica un cúmulo de operaciones que requieren el otorgamiento de fianzas y avales. ejercer el comercio o requiere ser habilitado expresamente para actuar como mercader. Mejora d la capacidad según el art 128 del CC Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad. Rivera. 131. es preciso puntualizar que los emancipados por matrimonio solo pueden obtener esta autorización al llegar a los 18 años. sostiene que el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad.

cuenta con un preciso significado. Cuestión terminológica Vélez Sarfieild. se respeta una expresión q además d ganada raigambre. Así el art. 140 estatuye: “Ninguna persona será habida por demente. sin distinción d clases o etiologías. Nuestra Terminología Más allá d la terminología legal. 142: “La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. pese a la crítica q se le ha apuntado. Tales requisitos son los de la gravedad. e “interdictos” para denominar a los insanos declarados incapaces. 142 y 143 del C.Derecho BOLILLA VII Civil 1 Los dementes Concepto La expresión demencia en sentido jurídico.Examen de facultativos. El art. en el sujeto. a petición de parte legitima (no de oficio) y previa verificación de la existencia de los presupuestos de fondo. sugiere la conveniencia d utilizar el término “insano” para aquél al q no se le ha sido declarada su incapacidad mediante la respectiva sentencia d interdicción. Agregando el art. y después de un examen de facultativos”. el padecimiento por el denunciado de una enfermedad mental cuya virtualidad para tal efecto debe ser juzgada. desde q la ciencia medica tiene tipificada la demencia como una categoría mas de las enfermedades mentales resultando por ello impropio el uso de tal terminología Proyecto d Reforma Bibiloni en su anteproyecto. como presupuesto. . la incapacidad de obrar q le asigna alas personas incapacitada por enfermedades mentales ha sido criticada con acierto en razón de la inexactitud de dicho termino para ser utilizado. estimamos q las diferentes situaciones en las q dentro del propio marco del CC se pueda encontrar el enfermo mental. La gravedad debe ser estimada en función de la incidencia que la enfermedad puede o no tener en el gobierno por el enfermo de sus propias conductas.). La enfermedad mental debe reunir ciertos requisitos para ser causa válida de la interdicción. designa la situación que se encuentra una persona por alteración de sus facultades mentales y que carece de aptitud para administrar sus bienes y dirigir su persona.C. 141 transcripto traduce la relación de causalidad que exige el criterio mixto que ha adoptado nuestra legislación. sino que la misma debe ser determinante de la ineptitud del enfermo para dirigir su persona o administrar sus bienes.La gravedad. que deberá determinar cuál es el carácter de la enajenación mental en caso de que exista (artes. aun cuando el primero sea subordinado al segundo. reservando la expresión “demente” para quien ha sido judicialmente declarado como tal. desde que no interesa la tipicidad médica de la enfermedad sino la virtualidad de ella para provocar la ineptitud referida por la norma. Con el término demente. “enfermedad mental”. sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por el juez competente”. examen e informe médico pericial. el Código Civil exige la concurrencia de otros que pueden calificarse de “formales” que se refieren a los modos o procedimientos para la comprobación de los requisitos de fondo o presupuestos para la declaración de incapacidad por demencia. El terminó insana referirá al estado d enfermedad mental y el d demencia el d la enfermedad judicialmente declarada. Resulta de estos preceptos legales que los aludidos requisitos formales son los siguientes: . la actualidad y la habitualidad. cual es el d referir el caso del insano al q le ha sido reconocida su enfermedad y consecuente incapacidad mediante la sentencia interdictoria. Además de los requisitos o condiciones substanciales. Presupuestos. La relación de causalidad que exige el criterio mixto. resulte 72 . No basta entonces la enfermedad. sugiere el término “insanos”. La declaración de demencia exige. “ineptitud para administrar su persona o sus bienes por causa de alienación” y condición de “menor adulto”. le atribuye entidad jurídica al concepto de demencia y explica la acepción genérica con que el legislador ha empleado la expresión “enfermedades mentales”. tanto desde el punto de vista médico como jurídico. Constituye el requisito dominante toda vez que a él se encuentra supeditados los demás. para los efectos que en este Código se determinan. como denominación común para todos los enfermos mentales. limitándose a utilizar el término “interdicción” para denominar a la institución q trata d la materia. . ha empleado un termino demente para predicar. Requisitos substanciales o de fondo: Enfermedad Mental. requieren la atención d la ley. el proyecto d 1936 prescinde d toda nominación para quienes padeces enfermedades mentales o debilidad d espíritu. es decir. Con el término insano se satisface la pretensión d utilizar una expresión q evite el riesgo d calificaciones específicas q pueden ser insuficientes a la luz d la ciencia médica y permite aludir a quienes al margen d todo pronunciamiento judicial d interdicción. Así podría ocurrir que siendo la enfermedad médicamente grave. El proyecto d 1954 opta x “insanos” para referir a todos los enfermos mentales.Declaración Judicial que debe hacerla un juez competente.

antes de declarar de oficio la insania. aun cuando concurrieren los restantes requisitos. pero puede también ser abonado por otras pruebas.La habitualidad. 131. pero no podrá extenderse acerca de la capacidad. En lo demás el juez tendrá que valorar la incidencia. en razón de la posible proyección temporal que la misma pueda tener en el futuro. pero que no incide en la conducta de la persona. Es en razón de este concepto que el estado de una presunta insana configurativo de delirio. o en el manejo de sus bienes. de manera que si la causa no produce las consecuencias determinadas en la norma. por ser intermitentes. pues la enfermedad mental subsiste como tal. nada menos que incapacidades en razón de enfermedades mentales. Conforme a lo prescrito por el art. incapaz absoluto de hecho sometido a representación necesaria. sin solución de continuidad. El aspecto reseñado puede surgir de los dictámenes médicos.”. es indudable que la enfermedad no sería habitual ya que revestiría este carácter solo en el futuro.La actualidad. . Probándose que la enfermedad mental provoca la ineptitud en los actos de la persona. porque en principio por regla general la tienen todas las personas. Tan en así que en el juicio de insania es admitida toda clase de prueba. deberá declararse la incapacidad. la actualidad hace el requisito mismo de la enfermedad.La Ineptitud.Derecho Civil 1 jurídicamente irrelevante a los efectos de declarar la demencia de quien la padece. alienación o síndrome delirante crónico. en cuanto dispone que: “la declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. ejerza la facultad que le atribuye el art.. 144 inciso 3. Se ha querido con ello cuidar el carácter de tercero imparcial que le asiste al juez y evitar así la riesgosa incompatibilidad que significaría reconocerla la facultad y declarar de oficio. no puede haber declaración de incapacidad. Podría aquella experimentar atenuaciones o aun remisiones que. Ese estado no significa identificarlo con la idea de continuidad. . Exige que la enfermedad exista al momento de la declaración de la demencia.. total o parcial puede tener en la existencia física o espiritual de la persona. Ahora bien. la continuidad está relacionada con las manifestaciones de la misma. La sentencia hará o no lugar al pedido de incapacidad. sin embargo la enfermedad seguir subsistiendo como tal. en atención del diagnostico y pronósticos médicos. En suma. en razón de su edad es un menor impúber. La declaración de demencia nada agregaría a la protección que ya le dispensa la ley y no tendría justificación la superposición de dos incapacidades absolutas.C. texto según ley 23. En efecto. se encuentra en el hecho de que un menor de catorce años. Acerca de los grados de esa ineptitud. Es el tercer requisito y respecto de él dos son las cuestiones a considerar en particular: su entidad temporal y el intervalo lúcido. La interdicción sería procedente en menores de catorce años si estos hubieran cesado en su estado de incapacidad absoluta por haberse emancipado por matrimonio en las condiciones del art. En el sentido apuntado. podría ocurrir que una persona padezca de ataque de una enfermedad mental que exija. lo que debe hacer es dar intervención al Ministerio de Menores para que éste asumiendo la condición de parte. 145 del C. que esa alteración mental. pero una mera remisión transitoria no obsta a la interdicción. importarían discontinuidad y. Inexistencia de declaración de oficio. que expresa y categóricamente establecido el principio gen eral en virtud del cual el juicio de insania solo puede ser instado a petición de parte legitimada pero nunca de oficio. . sino simple que ella exista con gravedad suficiente y perspectivas ciertas de una razonable entidad temporal que permite descartar la posibilidad de un episodio patológico o accidental. El fundamento de este requisito contenida en el art. La habitualidad exige que la insanidad mental constituya el estado ordinario de salud del enfermo y no un estado accidental. El pronunciamiento solo versara sobre esta cuestión. La habitualidad tampoco supone un estado prolongado o irreversible de la enfermedad. el juez tiene discrecionalidad suficiente para valorarla. 73 . Otro aspecto de fundamental importancia constituye la evaluación de la conducta del presunto insano que vendría a ser el efecto o la consecuencia de la alteración mental. se deberá rechazar el pedido de incapacidad.515. o en su vida de relación. 142. no impone su interdicción si razona perfectamente en cuanto a la administración de bienes y los medios de vida que son necesarios para un desenvolvimiento normal. 167 y concordantes del Código Civil. En estos supuesto. aun cuando la norma legal señala que debe ser calificada en su respectivo carácter y si es total o parcial. aquél. si la prueba rendida se desprende que existe la enfermedad mental. principalmente subsistencia intrínseca de la enfermedad mental. Requisitos Formales: a. Menor adulto. si el juez toma conocimiento de la presunta insania a propósito de la actuación de una persona en una causa sometida a su jurisdicción. tema este último que trataremos separadamente. advierte Molinas. peticionar su interdicción habida cuenta que así lo requieran las circunstancias patrimoniales del caso. Un estado de insania anterior y superado carece de toda virtualidad para lograr la interdicción. Esta circunstancia indica la habitualidad debe juzgarse no necesariamente en función del tiempo en que la enfermedad pueda haber preexistido a la fecha de la denuncia o de la sentencia. psicosis parafrenetica. sano o enfermo. La declaración por demencia solo puede socilitarse con relación a las personas mayores de catorce años. atento que mientras la habitualidad está referida a la existencia y. Esto va unido a la causa. impidiéndole dirigir su persona o administrar sus bienes. sino principalmente. pese a lo cual resulta procedente dicha petición por así imponerlo tanto una razón de lógica como también los propios intereses de la persona.

el Congreso Nac. A los fines del cumplimiento de las exigencias del art. la consecuencia del debido ejercicio de la facultad de valorar que al juez le reconoce el criterio mixto adoptado por el Código Civil en el art. 2) Responsabilidad: esta materia depende del discernimiento en el momento de obrar los insanos.914). Situación Jurídica del Insano no interdicto La situación jurídica puede ser vista desde tres puntos d vista: 1) Capacidad del insano: el principio general q rige establece q es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial d interdicción. El insano conserva su capacidad gral aun dp del nombramiento del curador de bienes pero este hecho introduce una restricción importante en la capacidad con respecto a su patrimonio. 2º y 3º párrafo. a fin de resolver lo que mejor le correspondiere a sus intereses. Para q tal nulidad pueda ser declarada. el nombramiento d este curador sería ineficiente para modificar la capacidad del denunciado. 141. es necesario q se conjuguen dos recaudos: 1ro q la demencia existiera en el momento de la celebración y 2do q fuera notoria si se trata de hacerla valer frente a terceros de buena fe y el acto fuera a título oneroso. sería este el motivo. aGeneralidades: en esta materia encontramos q el CC contiene ciertas disposiciones de índole procesal. Ello por otra parte. Excepcionalmente puede haber responsabilidad del insano cuando este haya obrado en un intervalo lúcido. 140 y 142. En cuanto a la patria potestad no estamos d acuerdo con q la insana sea causa de suspensión de la misma (Rivera). 152 bis) es desestimada por el juez quien. estando vivo el insano. desde la designación del mismo cesa la capacidad del denunciado para actuar (art 148). pues debió establecer la interdicción provisional del denunciado a quien se aparta d la administración d sus bienes x el nombramiento d un curador d bienes. si el insano tuviera comportamientos dañinos en contra de sus hijos. y ley 22. se suspenderían los juicios los términos de demanda.. y tal como lo establece el art. Se presentan así situaciones particulares q demandan soluciones q se imponen al margen del principio legal y q se justifican porq la capacidad y la incapacidad d hecho coinciden en cuanto la 1º es reconocida y la 2º es impuesta en beneficio d la propia persona. 400 y 475 del Código Civil). el Código Civil contiene algunas disposiciones de carácter procesal que no por ello resultan lesivas del principio constitucional por el que las provincias conservan para sí la atribución de dictar los Códigos y leyes de procedimientos. decide. en el primer caso se debe acreditar la existencia de un intervalo lúcido para probar responsabilidad. que deberá tramitarse ante juez competente. Pues donde hay discernimiento hay tbn responsabilidad. dicha declaración no importa una declaración de oficio. en sus respectivas prov. 482. apercibimientos por reconocida rebeldía. Procedimiento mixto. sino simplemente una denuncia que opera como presupuesto para que la jurisdicción se ejerza y determine el verdadero estado de salud mental del denunciado.Derecho Civil 1 Pero distinto es el caso cuando una solicitud de inhabilitación (art. exponiendo así una laguna el en CC. Son actos involuntarios tanto los lícitos como los ilícitos obrados x un demente. 900 estos actos no producen por si obligación alguna. La internación de q puede ser objeto el insano (art. lo q no significa un atentado contra las autonomías prov. es decir del domicilio del denunciado como presunto insano (argumento de los arts. sino por el contrario. del Libro I. se comprenderá q la regla general d capacidad no goza la intangibilidad o estabilidad q ella tiene cuando se trata d una persona mentalmente sana. es una expresión más de la limitación a la cual puede ser sometido. tanto más se explica si se advierte que aquella solicitud no configura propiamente una demanda. establece la necesidad de un juicio de insania según resulta de los preceptos del citado Título X. y a la inversa si no hay discernimiento queda excluida las responsabilidad. declarar la demencia de la persona denunciada. el insano es una persona capaz d gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido d su persona. pudiendo ser ello la declaración de demencia habida cuenta de que ésta tiene por finalidad la protección del insano y no el reconocimiento de derechos del denunciante. Además de las normas de fondo referentes al juicio de insanía. permitiéndole un adecuado encuadramiento jurídico del caso. y algunas legislaturas prov. En efecto. La sanción d la nulidad recae sobre los actos obrados x insanos x cuanto la finalidad de ella es la protección de la persona. para la Cap. por lo q se induce q el representado queda impedido en las facultades q le competen al curador de bienes. 74 . mientras q en el 2do se deberá acreditar la existencia de demencia no declarada previamente y al momento de la ejecución del ilícito. A propósito del requisito legal de la declaración judicial de la demencia como presupuesto para la interdicción del enfermo mental. en razón de la entidad de la prueba producida. Esto importa una suspensión parcial d la capacidad del denunciado como insano. en cambio. 3) Validez de actos jurídicos otorgados por insanos: los actos otorgados por el insano son válidos pero anulables y de nulidad relativa. nuestro Código Civil. han dictado normas procesales q siguiendo la base contenida en el CC regulan el procedimiento de juicio de insanía. Limitaciones: Tratándose d una persona enferma. En el orden procesal. Sección 1. Es inconcebible que el lelgislador pueda atribuir la valida realización de un acto a dos personas al mismo tiempo. la cuestión de la prueba varía según se ha declarado demente o no. El juicio de insanía. En caso de insano al q se le designa curador d bienes. Fed.

tanto la genuina necesidad de la interdicción a declarar. La enumeración. el factor psiquiatrico para darle sustento y seguridad al pronunciamiento y el factor social q indica la finalidad de ese pronunciamiento.515 (art. Al respecto. 413 del C.Inc.Criterio de la ley 17. q la enfermedad d la persona la hiciera incapaz p/ administrar sus bienes. Por otra parte. han servido para señalar éstos ciertos principios rectores cuya observancia permite que la regulación formal de la materia por parte de aquellos. tales disposiciones no obedecen propiamente al propósito de operar con el carácter típicamente instrumental con que se comportan las normas procesales. Por el contrario. Al respecto. la enumeración del mencionado artículo es taxativa toda vez que el texto legal no permite interpretar que la misma tenga un propósito meramente enunciativo. 144 hace de las personas que pueden peticionar la declaración de demencia. c. Ya q una enfermedad carente de incidencia social no le interesa al dcho. 468 y 469 han llevado a diversas interpretaciones por parte d la doctrina. en la medida en que su ejercicio es conferido en grado principal y no subsidiario respecto de quienes le preceden en la enumeración.Sistema económico social: es auspiciado por Spota y se soporta en el art. a cada uno de ellos le asiste un derecho distinto que. dejando al derecho procesal las que por su naturaleza le pertenecen. Orgaz la ineptitud del sujeto a causa de sus insana era p/ dirigir su conducta en gral. impone. 1: Esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente. Trátase de normas que se encuentran consustanciadas en grado tal con las disposiciones sustantivas que pasan a sí a cointegrar el sistema de estas últimas. ello no le impide al Congreso sancionar normas de carácter procesal cuando las mismas están destinadas a permitir o a asegurar el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar.2).711: esta acepta el sist. Borda y Orgaz. si bien es facultad constitucional de las provincias legislar en materia de procedimientos. lejos de colisionar con la expresión procesal de los códigos locales. Criterio para establecer la interdicción a. La privación de la legitimación del divorcio o separado.C. Se apoya en los art. en el Derecho Civil limitar el estudio de tal juicio a las cuestiones que demandan la doctrina y la legislación civil. a. Así pues. se ha querido con ello asegurar. 142. Ahora bien. los socios o los acreedores entre otros. b. cabe advertir que tales normas del Código Civil. se encuentra reglado por la enumeración que el art. mediante el respeto de garantías fundamentales. Fundamento en el CC a. se efectúe en un marco de mínima pero necesaria armonía que se corresponda con la uniformidad que se ha querido guardar al someter la regulación de las instituciones del derecho común a la exclusiva potestad legislativa del Congreso. pero no es excluyente en tanto deben admitirse otros casos en los que la legitimación resulte de algún otro precepto legal. pero el hecho de no ser excluyente permite aceptar la legitimación del tutor en virtud de lo dispuesto en el art. Molinas afirmaba q el codificador opto por un criterio biológico. sino la de preservar la intangibilidad de los principios que el Código Civil ha adoptado en una materia de tanta trascendencia como es la relativa a la Capacidad. la que contempla tanto el caso de la separación personal de los cónyuges como el divorcio vincular. 54. independientemente de su estado mental. el carácter taxativo.Criterio biológico-jurídico: es auspiciado por Salvat. sin perjuicio de la referencia general de que puedan ser objeto algunas de las mismas. además no importa un orden de prelación entre los legitimados. Salvat concluyó q el CC requería q para la declaración de la demencia. como la tutela que merecen los diversos intereses de la persona afectada durante la tramitación del juicio de insania.Derecho Civil 1 En efecto analizadas en su espíritu. 468 del CC.criterio mixto: determina q la incapacidad del sujeto solo debe examinarse si existe alguna dolencia mental típica. El requisito de la solicitud de parte referido por el art. por tal es independiente. la alteración de los sentimientos y la exacerbación de las pasiones que pueden haber provocado el deterioro de la 75 . 141. exige para poder dictar la sentencia de incapacidad. El texto obedece en su versión actual a la modificación introducida por la ley 23. Biológico jurídico mixto tal como lo establece en el art 141: “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Este derecho es también excluyente desde que es ejercido por un legitimado quedan impedidos los otros de hacer lo propio. Enumeración del artículo 144. La incapacidad debe decretarse respecto d quien sean ineptos para administrar sus bienes. 141 y 469 del CC. sin considerar si esta enfermedad tiene o no incidencia en la vida social. la Corte Suprema de la Nación tiene por doctrina sentada que.criterio en el CC: los art. En suma.” De lo q observamos q requiere un elemnto psiquiatrico y un elemnto jurídico q explica el sentido de la incapacidad. b. impide admitir el caso de los amigos. se sostiene en el decaimiento de los afectos. el tratamiento que del proceso para la declaración de demencia hacen los códigos de procedimientos.

76 . b.  Pero el adoptado no adquiere parentesco con el resto de la familia de sus padres adoptivos (art. 329). dado que a él le corresponde pedir el nombramiento de curador de incapaces que no lo tengan (art. La facultad de denunciar la incapacidad es propia de este Ministerio. y en el mismo sentido se pronunció el I Congreso de Protección al Enfermo Mental. de carácter permanente. En cuanto al parentesco adoptivo. Este sería un medio de atender al enfermo y sus intereses. Es dable advertir que la invocación de esta causal de separación no exige la previa declaración de demencia. podrá o no denunciar la demencia.La promoción de la inmigración mediante el otorgamiento de garantías. y como tal es legitimado en los términos del art. solo tendrán lugar a solicitud de parte interesada. inc.El cuidado de los intereses de los connacionales como función consular. se solicite la declaración de demencia. No obstante ello. Rivas Molinas. 13. d. debe recibir el tratamiento respecto de la familia adoptiva. no es obstáculo para la promoción de la acción que esté pendiente el juicio de divorcio o separación personal. puesto que la adopción plena extingue él vinculo con ésta. mandatarios y hasta los acreedores pueden poner en conocimiento de autoridad la existencia de la enfermedad.Inc. La ley no establece prioridad ni limites en el grado de parentesco. los amigos. 142. 368 del C. cabe distinguir según se trate de adopción plena o simple. a favor de esa legitimación en función de lo dispuesto por el art. a cuyo cargo será de la existencia de las mismas. cuya aplicación según el art. socios.515) incluye entre las causales admitidas para solicitar la separación personal “. Tiscornia. 3: Ministerio de Menores. La mayor parte de la doctrina nacional ha afirmado que esta prerrogativa del cónsul del país al que pertenece un extranjero carece actualmente de justificación. Leyes estas. y podrían dar lugar a una petición de demencia que no tuviera otra finalidad que la de satisfacer bajos designios del cónyuge peticionante. alteraciones mentales graves. En consecuencia. podrá denunciar también la existencia de tales enfermedades en proceso especial. destacándose de la necesidad y utilidad de que a todo estos efectos puede tener la intervención consular. por lo que adquiere vinculo de parentesco no solo con sus padres adoptivos sino también con todos los parientes de estos. cabe señalar que entre los parientes legitimados no existe un orden de prelación para ejercer el derecho que se les reconoce y el ejercicio por uno de ellos impide a los parientes restantes hacer lo mismo. Por lo tanto podrá denunciar la insania de estos sujetos.C. c. alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge.C. por lo que no tendrá legitimación en los términos del art. en cuanto establece que la capacidad e incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República será juzgadas por las leyes de sus respectivos domicilios. según las circunstancias del caso. es considerado hijos de sus padres adoptivos y hermanos de otros adoptados por sus padres (art.En la adopción plena. 3565 a 3569. descendientes y a los parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado ya que gozan de vocación hereditaria (art. Abelenda).Inc. Por lo tanto el cónyuge que haya iniciado juicio de separación. con lo que quedan comprendidos los cuñados (Llambías. podrá denunciar la insania de cualquiera de sus parientes de sangre dentro los limites establecidos. 2: Los parientes del demente.. Algunos autores propician extender la legitimación hasta el segundo grado. 7. 470. a su vez.Derecho Civil 1 relación matrimonial. En cambio el adoptado plenamente carecerá de legitimación respecto de los parientes de su familia de sangre. El art. 2. La posibilidad de que el cónsul del país al que pertenece un extranjero pueda denunciar su insania ha sido sostenida en diversas razones: . Además el texto legal requiere la existencia de sentencia judicial de separación o divorcio.  Respecto de su familia adoptiva. Finalmente. 59 del Código Civil también tiene a su cargo la representación promiscua de todos los incapaces. 144 inc. por su parte expresa que la declaración de incapacidad y el nombramiento de curador pueden pedirla el Ministerio de Menores y los parientes del incapaz. el adoptado adquiere emplazamiento de hijo legitimo (art. 3585 y concordantes del C. si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos”. .Inc. . El art. Sin embargo. Este inciso también permite que quienes han sido excluidos de la enumeración taxativa del artículo. recientemente se ha argumentado por Cifuentes. 4: El respectivo cónsul.C. De esta manera. si el demente fuere extranjero.En la adopción simple caben algunas situaciones:  El adoptado conserva él vinculo parental con su familia de sangre. Sin embargo estas críticas fueron refutadas. El ministerio no está obligado a solicitar la declaración.). por tal motivo. Se estima que este derecho corresponde a los ascendiente. pero tienen interés en la protección del enfermo puedan hacer llegar a la denuncia al Ministerio de Menores para que. Por otra parte. Por lo tanto. Los proyectos de reforma al Código Civil la han suprimido. (texto según ley 23. 491).Expresión de los privilegios antiguamente reconocidos a los ciudadanos de otros países. no debemos olvidar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. por su intermedio. 329). . 203 del C.).. Otros consideran legitimados solos a los afines en primer grado debido a la obligación alimentaria (art. En cuanto a los parientes por afinidad existen diversos criterios. 322). . 2.

c) Denunciante.) como comercial (art. Además esta legitimación guarda correspondencia. Finalmente. la legitimación que deviene del art. Rivera se adhiere a este criterio en virtud de que el ejercicio de sus funciones coloca al tutor en una situación análoga a la del padre. Rivera comparte el criterio según la cual tal petición podría formularla tanto el propio denunciado por sí como por medio del Ministerio de Menores. no ya ejerciendo un derecho propio como en el caso del tutor. Ello con razón si se tiene en cuenta que esa declaración también compromete derechos y atributos de su personalidad. 12. Supuestos No Completados. . salvo que se probare que dicho proceso le ha impedido manifestar la intención de efectuar ese cambio. 144 y la falta de conciencia respecto de la finalidad tuitiva de la institución han llevado a ocultar socialmente la existencia de enfermedades mentales y a dejar desprotegido a numerosas personas. no parece dudosa la legitimación que le asiste al propio insano para solicitar la declaración de su demencia.C. 1 inc. En tales supuestos se pierde el derecho a la curatela (art. razón por la que en este caso la denuncia obedece al ejercicio de un derecho propio igual al de aquél. El propio insano: Pese a que el art. El magistrado actuante comunicará al ministerio de menores la situación para que este resuelva si hace o no suya la denuncia formulada. El primero ejerce la función de representar al presunto insano durante el juicio hasta su terminación b) Denunciado. el que puede así solicitar la demencia de aquel en grado principal y no subsidiario respecto del Cónsul. Representantes legales: Respecto de ellos. aun cuando otro hubiera sido el que tenía al iniciarse el proceso de la enfermedad. alegar. Incluso la particular situación que tiene como insano. 131 del C. tanto civil (art. 14 por remisión del art. en ese caso. cuando a un sujeto se le reconocen las facultades de probar. podrá también pedir la declaración de demencia de éste. El fundamento de su participación se encuentra en que la denuncia de insania no produce por sí sola la incapacidad del denunciado y éste podrá actuar en el pleito por sí o por medio de representante. e.). la declaración de demencia debe obedecer a pronunciamiento de un juez competente. 378. sino en representación del sordomudo. Juez Competente. 3295 del C. a. sostienen que solo pueden poner en conocimiento del juez la existencia de un enfermo mental y las incomodidades que el mismo ocasiona. La aparente amplitud literal de este apartado ha sido limitada por la interpretación de los autores. nadie más autorizado que él para pretenderlo. sin discrepancias. Al respecto. 413 que le impone al tutor de administrar los intereses al menor como un buen padre de familia.C. Si en cambio. 5: Cualquier vecino del pueblo cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos. inc. 77 . 144 guarda silencio.) y aun a la herencia (art. 2 parte. es consecuencia de la antigua concepción de que la función y fines de la institución se enderezan más específicamente a la protección de los bienes que de las personas. Com. volviendose este insano. Las Partes. o el de su residencia. d de la ley 22. constituyen otros argumentos expuestos en su favor. recurrir y fiscalizar la actividad de otras personas que son indiscutiblemente tenidas como parte. si ésta es dictada para beneficio del enfermo. en el plano de la capacidad. a) Curador ad litem y Ministerio Pupilar. resulta ser tal el del domicilio del presunto incapaz.Tutor no pariente: Con fundamento en el art. pero.Inc. 147 son partes del proceso de insania.Tutor y curador del sordomudo: Tratándose del tutor del menor sordomudo. parte de la doctrina le atribuye al tutor no pariente del menor insano. cabe considerar los siguientes supuestos: . La denuncia de esta patología no es obligatoria en el Código Civil y solo existen sanciones cuando se tratan de casos extremos de abandono. Conforme al art.). La doctrina nacional ha discutido si el denunciante es o no parte en el proceso. En efecto. tiene aquél igual legitimación y con el mismo carácter que la que le asiste al tutor de todo menor. b. aconsejaría que fuese este ultimo el único medio idóneo para tal petición. por ejemplo vender inmuebles. C. no parece exagerado permitirle que conceptualmente comparta ese carácter. 398. 482 y el art. La facultad de pedir la declaración de demencia acordada por el art. 475 del C. Según el artículo 140.C. el domicilio que debe tenerse en cuenta es el que tiene establecido el presunto insano al tiempo de efectuarse la denuncia. La naturaleza opcional de la potestad de las personas enumeradas por el art. En la doctrina procesalista. con la solución dada en otros casos similares. se tratare de curador de un sordomudo interdicto. 144 para solicitar la intervención prevista por el art. 144.914. etc. como ocurre con la que le es reconocida al tutor para pedir la revocación de la emancipación del menor.Derecho Civil 1 Por otra parte. La solicitud de declaración de la incapacidad tradicionalmente se realizaba ante la necesidad de que el insano dispusiera de sus bienes y pudiera solicitarlos o recibirlos. legitimación suficiente para solicitar la declaración de su demencia. cabe advertir que los reparos a la legitimación que se le reconoce al cónsul con relación al insano extranjero pierden entidad en la medida en que se advierta que ella no es excluyente de la que con carácter general tiene el Ministerio de Menores.

razón por la cual solo se constituye en parte a los fines de la rehabilitación. hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Este funcionario es remunerado y su situación esta prevista en el art 628 del C. La doctrina ha entendido mayoritariamente que las facultades y funciones de estos curadores se limitan a las prescritas por el art. por lo cual la elección es privativa del juez. 147 del Código Civil designa un curador provisorio para que represente y defienda en el pleito al demandado como demente. Si el denunciado como demente. como la exigir la declaración de demencia. el magistrado en atención a lo dispuesto por el art. el juez mandará inmediatamente a recaudar los bienes del demente y lo entregará a un curador que los administrará hasta la designación del definitivo (art.C. Curador Ad Bona O Provisorio De Bienes. Cuando la demencia aparezca notoria e indudable. Intervención del ministerio pupilar Además de la representación promiscua q le corresponde desempeñar de acuerdo a lo dispuesto en el art. Esta ultima función es reconocida por el art. ya q su función se remite a la administración de los bienes del insano. de mera custodia y conservación. Procesal Nac. Se le denomina Curador Ad Litem ya que su función se cumple exclusivamente en litigio (litis) y consiste en averiguar fundamentalmente cuál es el estado de salud mental del denunciado. como los necesarios al cobro de los créditos y el pago de las deudas. -Naturaleza: es una representación legal y necesaria. 148). pues se limita a efectuar la denuncia. a instar la declaración formulando la denuncia. Pero un designado tampoco tiene participación en el juicio. 78 . siendo necesario determinar el sentido y alcance d la defensa. Es presupuesto de razonabilidad q la interdicción es para beneficio del insano y su declaración solo se justifica cuando sea la única forma de contemplar los intereses de aquel. el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador oficial d alienados. Este curador es distinto al designado a los fines del proceso.Derecho Civil 1 d) Acción popular: el denunciante de los términos del inc 5º del art 144 no es parte del juicio. por lo cual no puede ser considerado parte esencial. El art 147 establece q subsisten hasta q se dicte la sentencia definitiva. ya q la voluntad del denunciado es sustituida x la del representante. en cambio el art 626 del CPN dispone q el curador ad-litem continua en sus funciones hasta q se designe la curatela definitiva o se desestime la demanda.. El ministerio no se encuentra obligado por el solo conocimiento de los hachos. Dicha incursión extra-procesal se justifica cuando ella evita la desnaturalización q d lo contrario sufriría la función defensiva q le compete. pueden intentarlo a través del ministerio.C. f) Curador definitivo. e) Curador a los bienes: la designación de un curador a los bienes es una facultad del juez para el caso de q la demencia aparezca notoria e indudable (art. No obstante en la praxis judiciales. -Funciones: el art 147 dispone defender al denunciado como insano.. q afirma q el presunto insano q careciere d bienes o estos solo alcanzaren para su subsistencia. 471 del C. El carácter necesario se debe a q la validez del proceso depende d la participación del curador en él. 149 del C. 148). de manera d q si las circunstancias del caso demuestren q los mismos se encuentran ya debidamente protegidos y atendidos. 59 del CC. se prefieren extraños al presunto insano para asegurar su imparcialidad. fuere menor adulto. so pena d nulidad. q lo hacen conforme a instrucciones recibidas. Constituye la vía idónea por la cual terceros no autorizados para solicitar la declaración. Por lo tanto los curadores de los bienes solo podrán ejercer actos de administración. la pretensión de tal declaración carecerá de virtualidad y el ministerio podrá abstenerse de pedirla Curador ad litem Presentada la solicitud de declaración ante el juez competente por parte legitima y acreditada su seriedad mediante certificado médico acompañado. -Designación y Duración: las cualidades del curador constituyen el fundamento d la potestad judicial y exigen un conocimiento del juez. El Código Civil no explica a quien se le debe nombrar curador ad litem. Su intervención es obligatoria en todas las actuaciones judiciales y su ausencia determina la nulidad del proceso. Se lo designa una vez dictada la sentencia de interdicción. 488 del C. Esto explica q el curador obedezca a su propio criterio a diferencia d los representantes convencionales.C. El curador debe procurar conocer las actividades del presunto demente y hacer presente al juzgado cualquier circunstancia q pueda poner en peligro la persona o bienes d aquél a fin d q se dispongan las medidas conservatorias correspondientes. le compete tb el patronato destinado al cuidado de la persona y sus bienes cuando ciertas circunstancias lo exigen.264). Cuando la demencia no es notoria. o bien se opusieran a ese ejercicio. según ley 23. El curador debe actuar teniendo como fin la protección del insano. La legitimación del ministerio es principal y no subsidiaria de los otros legitimados q le preceden en la numeración legal de manera q pueden ejercerla cuando estaos últimos no lo hubieran hecho. Este curador intervendrá en los juicios en que el presunto demente fuera demandado o deban promoverse para la defensa de sus intereses. La gestión finaliza cuando se designa al curador definitivo o se desestima la denuncia. la designación de un curador de bienes es facultativa para el juez según se desprende del art. 144 inc 3º . d lo q deriva q es totalmente posible su adhesión a la declaración d incapacidad. corresponde a sus padres o tutores la función de curadores provisorios (art.

c) Contenido: el art 143 del CC prescribe: “Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia. La designación del curador definitivo ha de hacerse respetando lo dispuesto en el Código Civil que establece a quien corresponde la curatela legitima. el juez podrá declarar su inhabilitación en los términos del art. El orden establecido por la ley para la designación del curador es el siguiente: 1. ascendientes o descendientes (art. del q no se puede prescindir. deberá decirse si es parcial o total” . El nombramiento d los mismos es d competencia exclusiva del juez. 23264). reformado por ley 23. para q informen sobre el estado actual d las facultades mentales d un presunto insano. para contar así con un cuadro suficientemente ilustrativo q contribuya a una mejor valoración d la pericia (resolución d la causa). le asiste este carácter xq técnicamente la pericia médica representa en los supuestos d insanía una prueba rigurosamente científica. 478 del C. requerir d los peritos explicaciones en razón d las omisiones o imprecisiones en q incurriere.C. b) Los peritos: conforme al inc 3 del art 626 del CPN.515). 368. el q conjuntamente con ellas y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas q se realicen y formular observaciones q consideren pertinentes (art 458 y 471 del CPN). 367. Iguales facultades tiene el asesor d menores. 267.C. por no haber sido llevada a su animo la convicción de la existencia de la enfermedad mental ni de sus consecuencias patrimoniales o personales. pero de la prueba rendida resulta inequívocamente que la persona puede dañarse a si misma o sus bienes. el juez elegirá quien debe ejercer la curatela (art. sin perjuicio del deber de asistencia que pesa sobre los cónyuges. El artículo 631 del CPN dispone q el dictamen deberá expedirse con la mayor precisión posible sobre los siguientes puntos: diagnóstico. 477). 372. 266. pudiendo las partes designar un consultor técnico. Prueba pericial médica a) Necesidad. Curador Definitivo. 152 del C. Todas las normas citadas apuntan a la custodia de los bienes del denunciado pero no hay mención de la protección y cuidado de naturaleza personal que una enfermedad mental requiere. Esta pericia no tiene por sí carácter excluyente d otros medios probatorios q puedan resultar necesarios para demostrar el grado d determinación q la enfermedad tiene en la conducta gral del enfermo. como la legislación civil vuelve a poner su acento en la faz patrimonial. En ella podrá rechazar la solicitud de declaración de demencia.Derecho Civil 1 Se advierte en este punto. o resolver hacer lugar a tal pedido declarando la incapacidad por demencia de la persona denunciada nombrándole un curador definitivo para que administre sus bienes y cuide su persona. 376 bis del C. Es importante señalar que si durante el proceso no se verifican las exigencias legales propias de la declaración de demencia. d) Sustanciación: del informe d los facultativos deberá dársele traslado al denunciante. pronóstico. puede incluso 79 . Los códigos d procedimiento requieren q el informe se pronuncie sobre otras cuestiones además d las previstas x la norma d fondo. al extremo de encontrarse el insano aislado desde largo tiempo en el manicomio. Comprobación d la Demencia La prueba en juicio d insanía requiere tratar la clase d pruebas a producir y la valoración d q ella puede ser objeto para la decisión d la causa. carácter e importancia: la necesidad d producir esta prueba resulta del propio texto legal cuando impone la verificación previa d la demencia (art 140) a través del examen d facultativos (art 142). fecha aproximada en q la enfermedad se manifestó. El marido es el curador legitimo y necesario de su mujer declarada incapaz y ésta es curadora de su marido (art. por disminución de sus facultades.. al presunto insano y al curador provisional (art 632 CPN). Pese al silencio de la ley esta labor también correspondería al curador provisorio. C.515. D la conjunción d los arts 140 a 142 resulta q este juicio exige la producción d una pericia médica que es indispensable y común a todo proceso d insanía. impugnarlo. e) Negativa a someterse al examen: la regla gral en materia d pruebas periciales a realizarse sobre el cuerpo d las personas es q ellas no pueden efectuarse en contra d la voluntad del sujeto sin prejuicio d las presunciones q d su negativa pueden extraerse. deberá ser calificada en su respectivo carácter. inclusive en el caso en q la enfermedad fuera notoria. 198. necesidad d su internación. corresponde designar d oficio en el nro d 3 médicos psiquiatras o legistas. cuya importancia radica en operar como garantía d la justicia y acierto d un pronunciamiento q proyectará sus efectos sobre la capacidad d las personas. 476) 2. los q podrán alegar sobre las conclusiones q extraen del informe producido. Si hubiere dos o más hijos. según leyes 23. El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o divorciados que no tengan hijos mayores de edad que no puedan desempeñar la curaduría (art. régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano. x constituir esta relación d causalidad el presupuesto jurídico para la declaración d la demencia. 264. Pero en ciertas circunstancias excepcionales. Los hijos mayores de edad son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz. en razón d constituir ese examen una prueba esencial. y si fuese manía. Concluido el proceso el juez dictará sentencia.

el dictamen pericial carece de valor vinculante para el juez.Criterio de Orgaz: distingue el valor del dictamen según sea la consideración médica po jurídica q d el se haga. sostiene el examen medica es algo q asevera q el denunciado está sano.Llambías pensando q la fusión de la pericia medica es servir como garantía de justicia y acierto de una decisión q proyectara sus efectos sobre la capacidad de la persona. a cuya apreciación crítica se halla sometido tal como ocurre con cualquier otra prueba. y por otra en cuanto a las consecuencias del derecho sustancial y formal q ella produce. 4031 del Código Civil. el mismo resulta obligatorio para el juez. otros boga por la libre apreciación de la prueba.  Algunos autores consideran q se trata d una sentencia constitutiva en tanto no declara una situación preexistente.Criterio q niega efectos vinculantes para el juez: Un primer criterio (Salvat. 1º en cuanto constata en el caso concreto la presencia d presupuestos configurativos d la demencia. La Declaración Judicial La sentencia dictada en juicio x declaración d demencia. en base a este criterio se han dictaminado varias sentencias. lo 2º. 633 del CPN). carácter: la doctrina disiente acerca d si se trata d una sentencia declarativa o constitutiva.  Couture y Podetti han calificado la sentencia como heterogénea y participando d los 2 caracteres d la sentencia. el juez no podría invocar otra prueba p/ desvirtuar el informe médico ni desecharlo mediante una consideración crítica por carecer de los conocimientos indispensables. desde q establece la incapacidad del denunciado dps d haber probado en el proceso el hecho q x imperio d la ley genera esa incapacidad. ya q su producción obedece al mandato d la ley q lo impone como requisito esencial d la declaración. 80 . La posibilidad de abuso del juez es inexistente en el orden nacional. b. el juez tendrá q persuadirse por otras pruebas persuadirse de la opinión contraria para decidir la causa en ese sentido. En orden al carácter de la nulidad. la sentencia como acto procesal: 1.Derecho Civil 1 actuarse compulsivamente como sucede con la internación a q es sometido el denunciado x insanía cuando no es posible acompañar los certificados (art 625 CPN) Valoración y Eficacia d la Pericia En cuanto cosntotuye el aspecto capital de la pericia. Desde el punto d vista psiquiátrico. aduciendo q su valor de garantía se cumple por su producción y no porq sus conclusiones guarden un dterminad sentido. 1. En cambio desde el punto d vista jurídico el dictamen d los médicos no es obligatorio para el juez. A ello se agrega q las funciones judiciales son transferidas a los peritos. la misma es relativa en tanto ella está dispuesta en beneficio del propio incapaz y es susceptible. la doctrina ha puesto de manifiesto su preocupación al respecto a través d ña exposición de diferentes criterios interpretativos del valor de q aquella tine y la actitud del juzgador ante el dictamen respectivo: a. x una parte. por tanto de confirmación. Pese a ello se reconoce q se rtrata de una prueba de relevante importancia. debe elevar el proceso a la cámara de apelaciones (art. Por ser el único medio d prueba dispuesto pro la ley p/ la comprobación del presupuesto patológico d la interdicción. declara la interdicción del sujeto. no puede el juez en ese caso apartarse del mismo porq ello significaría desconocer aquella función. declarativas y constitutivas. conforme ya se ha anticipado. en cuanto luego d la constatación d los hechos. Borda Aráuz Castex) afirma q en razón d no tener recepción en nuestro Dcho el sistema de las pruebas legales. d manera q la sana crítica aconseja admitir sus conclusiones cuando se tarta de pericias imparciales apoyada sobre sólidos ppios y no se puede oponer fundadas razones de orden científico o legal. con el objeto no solo d ilustrar el criterio del juez sino tbn construir una prueba para el ppio denunciado. y q la distancia del juez podía estar fundada en razones muy serias y fundamentadas. habiéndose desarrollado distintos criterios. Nulidad de los actos. como acto procesal. constituye siempre la base de la sentencia en esta clase de juicios. si el dictamen resulta por la enfermedad de aquél. que salvo casos excepcionales. más aun si los dictamines de los peritos fueran concordantes y categóricos. o sean recogidas absolutamente por el juez. exige considerarla. Los actos posteriores a la interdicción son nulos en razón de que el vicio que los afecta aparece manifiesto. pues aun cuando la sentencia no fuera apelada. c. atento a los términos del art. aplicable al caso. sino q modifica la capacidad del denunciado como demente (Busso)  Buteler sostiene q la sentencia cumple solo una función declarativa. reuniendo el informe las condiciones necesarias y no presentando divergencias. aun cuando ellos se hubieren pronunciado sobre la posibilidad del denunciado p/ dirigir su persona y administrar su asuntos. La prescripción. opera al cabo de los dos años corridos desde la fecha de la celebración del acto.

el ministerio pupilar y el demente. b. desaparece la legitimación del denunciante y cesan en sus funciones los curadores ad litem y a los bienes. La falta d esa aptitud como consecuencia d la enfermedad mental constituye el presupuesto d la incapacidad. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones. el art 151 dispone q: La sentencia sobre demencia y su cesación. Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. en cuanto una vez firme la sentencia. 81 . En efecto el art 633 del CPN dispone: “si no se verificase la incapacidad. 3. Es necesario analizar la situación jurídica del demente no declarado judicialmente en el plano de la capacidad.El juicio d insanía y la sentencia d inhabilitación: el juicio d insanía puede concluir x sentencia q declare no ya la demencia sino la inhabilitación del denunciado con arreglo del art 152 bis: Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. 1. q no sean anulados. resultando nulo. Durante Y Después Del Proceso / Efectos Jurídicos d la Declaración d Demencia. La Capacidad. en tanto determina la condición jurídica d incapaz absoluto de hecho del demente. y anulables los actos anteriores a tal declaración. a los efectos d determinar la responsabilidad q ellos pueden causar al enfermo. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge. pues la ley los tiene x inválidos. explica tbn lo establecido x el art 152: Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil. para los efectos de que se trata en los Artículo s precedentes. o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado. 2do. para los efectos declarados en este Código.Derecho Civil 1 2. sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil. los actos q el mismo otorgue. efecto d una sentencia penal en un juicio civil: la independencia q en la materia existe entre uno y otro fuero. d derecho sustancial. d derecho formal.Sentencia q declara la insanía: la sentencia q declare insano al denunciado produce efectos sustanciales y formales. pero d la prueba resultare inequívocamente q d el ejercicio d la plena capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio d quien sin haber sido hallado demente presenta disminución d sus facultades. Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. es necesario distinguir los distintos tipos d obligaciones resultantes: los q pueden ser satisfechos a través del representante legal del demente. ascendientes y descendientes. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge. Cuando se trata d obligaciones intuito personae. aunq este al sólo efecto d promover su rehabilitación (art 635 CPN) La Situación Jurídica Del Demente En Cuanto A La Capacidad: Antes. dado q el carácter personalísimo d ellas exige la intervención misma del obligado. 3ro. general la responsabilidad d este último. si la causa d ésta existía públicamente en la época en q ellos fueron celebrados. cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. cuya posterior demencia le exime d responsabilidad. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. d manera q la sentencia d interdicción viene a incidir retroactivamente. podría haber actuado la persona ilícitamente en virtud d una pérdida ocasional del discernimiento. Es decir. mas no en juicio criminal. no generan responsabilidad d su autor. 2. cuyo grado d incidencia en la responsabilidad del interdicto varía según q sus actos fueren lícitos o ilícitos. y a partir d entonces sólo se revisten la calidad d partes el curador definitivo. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. d ahí en más. O bien. debiendo destacarse en cuanto a los posteriores q inclusive cuando mediare el discernimiento x haber sido obrados durante el intervalo lúcido. la responsabilidad y el valor d sus actos. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración. El principio general que rige a este respecto es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial de interdicción el insano es una persona capaz de gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido de su persona. a) lícitos: cabe distinguir entre los actos anteriores y posteriores a la interdicción. efecto d la sentencia civil en juicio penal: a raíz d la distinción entre capacidad y discernimiento. en cuyo caso podría ser penalmente irresponsable. el juez podrá declarado inhabilitado en la forma y con el alcance previsto en el art 152 bis del CC”. La Responsabilidad: la falta d discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta determina la responsabilidad del sujeto agente del acto. q declarada una persona como demente. Tratándose d los actos anteriores a la declaración. Lo cual se comprende porque la capacidad es un asunto que maneja la ley y que en este caso lo hace a través de un procedimiento de incapacitación que no ha sido cumplido. esta podría tener responsabilidad penal si se probare q el delito cometido ha obedecido a un obrar inteligente como consecuencia d hallarse en un intervalo lúcido. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. c.

existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados”. pero en el que no varía la regla de que los actos anteriores a la interdicción son en principio válidos y la carga de la prueba de los recaudos nulificantes recaen sobre el curador del demente. o que se trate de un acto a título gratuito. De ahí que se justifique. La solución legal guarda relación con el principio establecido por el art. referido. la capacidad del denunciado sufre una suspensión parcial y condicional en orden a los actos jurídicos patrimoniales. los actos por el realizados durante la tramitación del juicio. a lo sumo. puede decirse que crea una suerte de periodo de sospecha. Actos Contemporáneos Al Juicio. declarase incapaz al demandado.Actos a los que los comprende. Por ello esta clase de actos solo pueden ser practicados por ese representante legal.Texto implicado. haya hecho acerca de la época en que pudo haber aparecido la enfermedad mental. si la causa de la interdicción declarada por el juez. para anular el acto es preciso acreditar que el cocontratante no era de buena fe por ser conocedor de la enfermedad del otro.Derecho Civil 1 b) Actos lícitos: cabe recordar q la responsabilidad depende exclusivamente del discernimiento. Actos Anteriores Al Juicio. d manera q aquella tendrá o no lugar en la medida en q el acto haya sido ejecutado con o sin discernimiento. puede ocurrir que haya lugar o no a la designación de un curador de bienes. A propósito de la sustanciación del juicio de insania y conforme al art. 472. y en consecuencia. c. pero ello no obsta para considerar comprendidos por él a cualquier clase de actos jurídicos. d. 2. La ley 17. confirma la sospecha de la invalidez del acto celebrado en la época en que la enfermedad era pública. validez de los actos otorgados con cocontratantes de buena fe y a título oneroso no siendo notoria la demencia. serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare”. debe suministrarla el representante legal del demente que pretende la anulación del negocio jurídico otorgado antes de la sentencia de interdicción. De no haber curador ad bona. La prueba de la existencia de la enfermedad mental a la época del otorgamiento del acto. 472 hace referencia solo a los actos de administración porque es esta la clase de actos que incumbe a la curatela. Ello no queda satisfecho con la declaración que el juez declaró la demencia. es aplicable o no a los actos del demente interdicto. gozan de la validez que quedará corroborada por la sentencia en caso de que esta rechace la petición de interdicción. pues prevalece la presunción de capacidad de la que el sujeto gozaba de otorgar el negocio cuestionado. en este caso un menor rigor probatorio en cuanto se trata de actos otorgados por un simple insano. La declaración de demencia . ya se ha dicho para el supuesto del simple insano. b. el denunciado conserva toda su capacidad jurídico. b. en cuyo caso.Aplicación. “la nulidad no puede hacerse valer. 473. resultando pues d aplicación al caso cuanto. El supuesto tiene expresa regulación a través del art. Cuestión discutida es la relativa a si la excepción dispuesta por la segunda parte del art. Valor d los actos del demente: 1. El art. cuando prescribe que: “Los (actos) anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados. Ello por cuanto la comprobación que se ha hecho de la enfermedad al declarar la demencia. en cuyo caso. en cuanto dispone: “Si la sentencia que concluya el juicio. dentro de cuya regulación legal se encuentra incluido el art. así como su notoriedad.Terceros de buena fe y a título oneroso. En el supuesto de que hubiere mediado la designación del curador. baste solo probar que la enfermedad existía públicamente en la época en que el acto se celebró. debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de derecho”.Prueba. es declarado demente y el juzgamiento del valor de esos actos acontece luego de dicha interdicción. a. 3. debe probarse la falta de discernimiento al momento mismo de la realización del acto que se cuestiona. o expuestos a impugnación con arreglo a lo prescripto por el art. de manera que “Son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria” (art.Planteamiento del caso. si la demencia es declarada. aquella suspensión queda levantada retroactivamente y resultan válidos dichos actos. pues tal manifestación tiene efecto de cosa juzgada en los procesos de nulidad de los actos obrados por el demente antes de la interdicción. deben resolverse a favor de la validez del acto. para restarle validez. Las dudas que pudiere arrojar la producción de la prueba.posterior a la celebración del acto justifica que. como precisamente es el caso de los dementes. Actos Posteriores Al Juicio. se recordará. e. El caso esta referido a los actos de quien con posterioridad a su celebración. contra contratantes de buena fe y a título oneroso”. a.Textos implicados. y en consecuencia. 1040 que establece: “El acto jurídico para ser válido. 473. estarán viciados de nulidad los que el presunto insano otorgare por sí salvo que la sentencia desestimare la denuncia.711 agregó al texto antes trascripto. 1041). c. 473.Supuestos de la demencia no notoria. El supuesto tiene consideración legal en el art. Adviértase entonces que la sentencia viene por esta razón a proyectar su influencia recíprocamente. 82 . haya habido o no sentencia de incapacidad. 148. en materia d responsabilidad x esta clase d actos. la prevención por la que no siendo notoria la demencia. En el caso de que no se pruebe la notoriedad de la demencia.

900 del Código Civil). aquellos no pueden reputarse voluntarios. Mientras el demente no haya sido declarado tal en juicio conserva. la situación del interdicto y del no interdicto. solo hacen cosa juzgada en el juicio civil. También carece de relevancia sobre lo civil. Así Borda sostiene. para los efectos declarados en este Código. el legitimado para entablar la acción es quien deberá probar la notoriedad de la enfermedad o el conocimiento de ésta por el tercero o el carácter gratuito del acto. aun cuando ello puede ser desvirtuado por los interesados en la nulidad. a raíz de la publicidad que ella genera. no impide la condena penal. El art. la condena o absolución dependen del estado mental al tiempo de la acción y no de la declaración de demencia en lo civil. y por lo tanto están sujetos a impugnación. para los efectos que se trata en los artículos precedentes. Rivera) entiende que dicha excepción alcanza también a los actos posteriores a la interdicción. la nulidad no puede hacerse valer haya habido o no sentencia de incapacidad. no ocurriendo lo propio con su buena fe porque esta se presume. ello no impide que se rechace el pedido de interdicción en sede civil: “Tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil. Esto es. en opinión de Mosset Iturraspe. Penal). al momento de ejecutar el delito. peor el recobro d la capacidad del inhabilitado no depende d la inscripción d la sentencia. 83 . por razones de equidad o enriquecimiento sin causa (art. En síntesis. Tampoco la absolución por causa de demencia impide la condena de reparación civil aunque unicamente procedería. siendo igualmente indiferente a los efectos del sentido la sentencia penal. Publicidad En la Capital Federal. Cosa juzgada Como una mera aplicación del principio de ausencia de valor de la sentencia civil sobre la criminal. 34. b) Actos entre vivos atacados de nulidad después de la muerte del demente. inc. una corriente de opinión (Borda. Si en cambio. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones”. podrá ser igualmente absuelto. En el caso inverso tampoco existe influencia: si el juez penal declara condenando que no existe inimputabilidad por demencia el juez civil puede igualmente declarar al sujeto demente interdicto. Por otra parte. 140). más no en juicio criminal. que les impide invocar la buena fe necesaria para que tenga lugar el amparo de la mentada excepción que consagra la segunda parte del art. en consecuencia. crea una presunción de conocimiento por parte de terceros del estado de demencia. 473. 152 del Código. es el cocontratante quien deberá probar la falta de notoriedad de la enfermedad y el carácter oneroso del acto. la sentencia d inhabilitación se inscribe en el registro d incapaces creado x una acordada d la cámara civil. la inscripción de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Llambías. en su segunda parte. por ejemplo. sin embargo que sus actos sean válidos. Situación Jurídica Del Demente No Sujeto A Curatela. 152. 1 parte del Código Civil). Código Civil). 151 del Código Civil: “las sentencia sobre demencia y su cesación. a) Actos entre vivos atacados de nulidad en vida del demente. basta que sea notoria para la persona que pretende hacer valer el acto. pues comprobada la demencia a pedido de parte interesada. su plena capacidad civil (art. sobre la sentencia civil resarcitoria (pues atañe a las circunstancias del “hecho principal”. toda constatación del juez penal sobre la demencia o no del acusado. Como prima facie una persona no declarada demente debe reputarse sana. no mediando sentencia de interdicción del acto del insano se reputa válido y. La palabra públicamente contenida en el texto legal no significa que sea indispensable el público conocimiento. De modo que la sentencia civil que declara interdicto al demente. q solo persigue la finalidad d publicidad para terceros. el sujeto respecto de la cual se rechazó la interdicción por demencia en lo civil. por transitar un intervalo lúcido. si al realizar el acto carecía de discernimiento (art. destacando las diferencias con que la inoponibilidad de la acción de nulidad opera en uno u otro caso.Al respecto.Derecho Civil 1 . Ello no significa. . sí hace cosa juzgada. Así sostiene que. impidiendo que se rechace la demanda con fundamento en una falta de discernimiento en los términos del art. hubiere declaración de la demencia.Otra corriente sostiene que la excepción del art. formalidad no prevista en el CC. Dispone el art. 907. En cambio dicha constatación sobre la falta de demencia efectuada por el juez penal. 473 dispone que los actos anteriores a la declaración de demencia podrán ser anulados si la causa de interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que ellos fueron efectuados. que la sentencia penal que “hubiese condenado al acusado como si no fuese demente” tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil (de declaración de demencia). Y a la inversa. si el sujeto tenía discernimiento. 473 no es aplicable a los actos del interdicto. 1 del C. en principio. de lo contrario se estaría desvirtuando el propósito de protección jurídica que la ley persigue a favor del demente mediante la declaración de su interdicción civil. cualquier sentencia en juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado” (art. en el caso referido. la interpretación del texto legal en cuanto prescribe que. el Código ha fijado con precisión las condiciones que deben llenarse para poder impugnar sus actos. dispone el art. si lo absuelve por causa de demencia. se agrega.

3616. 3616). es preciso. que en algunos casos puede parecer excesiva. la que ha de ser el último recursos a aplicar 84 . se encuentran expuestos al riesgo de ser menoscabado o desconocidos como consecuencias de las concepciones médico-sociales y administrativo. Sus derechos e intereses de toda índole. de manera que el enfermo que la necesita pueda tenerla en condiciones de tales que propicien su recuperación. No importa que la enfermedad haya sido pública o notoria: aun en este caso no podrá intentarse la acción de nulidad por los herederos. No existen razones para mantener la validez del acto a favor de quien procedió de mala fe (art. a través de un adecuado tratamiento legal de la internación enderezada a considerar principalmente al propio enfermo. Que la demencia resulte del acto mismo. que la demencia surja del mismo testamento o que se hubiera iniciado el correspondiente juicio de insania. En consecuencia la salud. El ingreso y egreso de establecimientos de salud mental se encuentra reglamentado por la ley 22. Ahora bien. Respecto de los actos de última voluntad.sanitarias. 474). atento a los nuevos sistemas y medios terapéuticos permiten sustituir. como por ejemplo. cuando no por obra de los mezquinos intereses y sentimientos de terceros actúan merced a ella.El derecho a la internación. tanto más si el acto en si parece razonable. 474. 1) El agregado del art. la que regula la internación en establecimientos de salud mental. a fin de evitar excesos y asegurar la eficacia de las medidas adoptadas. la realidad de los hechos demuestra desde antiguo. que es una ley sancionada por el Congreso Nacional actuando como legislatura local para la Capital Federal. Es claro. que se realice en condiciones dignas y que cese cuando su necesidad haya sido superada. refiriendo como tales: . no basta con probar la iniciación de la insania para que proceda la acción de nulidad. o al menos eviten el agravamiento de su estado. No es necesario. compromete gravemente a la persona tanto en su propia individualidad como en el orden familiar.). redacción incoherente. por ejemplo.914. reclama que se garantice tal procedimiento terapéutico. tiene razón de ser en la necesidad de evitar pleitos promovidos por los herederos para impugnar los contratos celebrados entre el causante y terceros. cómo. con creces. C. Pero si el acto mismo está revelando la perturbación mental. afecta la libertad personal por lo que la protección de este derecho personalismo exige que se tomen especiales recaudos para su custodia. además que demuestre que el fallecido estaba demente cuando celebró el acto. Es entonces función del Derecho tomar a su cargo esta ultima para superarla en el presente y evitarla en el futuro. como en el caso de que se impugnen actos entre vivos. Las personas pueden padecer perturbaciones mentales de diversos orígenes que requieran su internación en establecimientos especiales. pues en caso de duda la ley presume que toda persona está en su sano juicio (art. La internación por insanidad mental.C. en este último caso. última párrafo. ap. por consiguiente. la prueba debe ser concluyente y no dejar duda alguna en el ánimo del juez. ventajas injustificadas y excesivas para la otra parte. Consideraciones Generales. corresponde la anulación. c) Nulidad de las disposiciones de última voluntad. Cárdenas se ha encargado de sistematizar los “derechos del internado”. La internación de estos enfermos sin embargo. las más de las veces con desprecio por su condición y despreocupación por su realidad. 482 del CC Interacción Del Demente Interdicto. siendo función principal del Estado garantizar este derecho como expresión del deber que tiene de promover el bienestar general. Que el acto impugnado se haya celebrado después de iniciado el juicio de insanía (art. en sus resultados a la clásica internación. es poder hacerlo. El derecho a una alternativa favorecedora de su libertad. se ha dicho. si contuviera cláusulas absurdas. por su condición de enfermo y de incapaz el demente es considerado y tratado como un marginado social. la permuta de una valiosa colección de cuadros por una bicicleta. salvo las dos hipótesis mencionadas. más allá de las preocupaciones de la ciencia médica o de las regulaciones legales. También procede cuando la demanda de insania ya se haya intentado. El primer derecho del enfermo que debe internarse. la ley es menos severa. O quien contrató con el enfermo conocía la existencia de la causa de incapacidad. La tendencia normativas actuales apuntan a reglamentar estas situaciones. porque ella crea una nueva presunción que autoriza a considerar con mayor latitud la prueba. 2. para que la nulidad prospere (art. Esta severidad de la ley. siendo punto de partida para ello la determinación de cuáles son los derechos fundamentales que como internado le asisten y deben serle respetados. que gobiernan su internación. Es así como. como derecho primordial del hombre. que muchas veces son de prueba dificil.Derecho Civil 1 Pero si la acción de nulidad se inicia después de la muerte del presunto demente solo puede prosperar en caso de que ocurra una de estas circunstancias: 1. Basta probar que el testador no se hallaba en completa razón al tiempo de hacer disposiciones.

a la rehabilitación y a la resocialización..El derecho a la protección del patrimonio a través de la acción del Poder Judicial en subsidio de la imposibilidad que el enfermo tiene de poder hacerlo por sí. El art. Caracteres. pueden restarle justificación a la internación tornándola ilegitima. y el curador que las omitiera incurriría en el incumplimiento de sus funciones. se dañe a sí mismo. negligencias o retrasos en la prestación del mismo. y por ende. Cabe considerar la cuestión relativa a la simple internación.El derecho a conocer el programa terapéutico que. Así de la razonabilidad de la internación depende su legitimidad..711 agregó dos párrafos al art. Puesto que debe cesar tan pronto desaparezcan las causas que la justifican. optativamente con la internación. que sustituya la falta de poder económico y social de los enfermos y les garantizan el respeto de los derechos antes referidos. permitirá al enfermo conocer el tratamiento al que ha de ser sometido. En efecto un importante sector de la doctrina nacional consideró que solo se refería a las internaciones preventivas. Otras Internaciones. Interacción Preventiva Y Terapéutica. o bien cuando han sido logrados los objetivos perseguidos con ella o estos pueden ser alcanzados por otros medios terapéuticos. pero en alguna medida dejó subsistente la cuestión planteada con el viejo texto. . El primer párrafo del art. a la relativa a los dementes peligrosos que pudieran dañarse a sí mismo o a terceros. El texto transcripto exige considerar los caracteres que en nuestro derecho tiene esta internación como así también los casos en que ella procede y los requisitos que la condicionen. Transitoria. a otros. Es por eso que la internación es él ultimo recurso para el problema médico. La ley 17.El derecho al tratamiento. complementado al anterior. social y familiar que crea la demencia. de manera que las omisiones. como lo son entre otras de procurarle una mejor 85 . La internación es: Excepcional: dado que compromete el derecho personalisimo a la libertad ambulatoria. que se lesione su derecho a la libertad. dado que se debe recurrir en aquellos casos en que lo que se exija es una necesidad de defensa social o individual. Al respecto se ha afirmado con acierto que la internación debe ser el inicio de un proceso destinado al egreso. 144. conforme a las particularidades del caso concreto. para quien también comprendía las internaciones terapéuticas afirmando que no efectuar esta internación constituiría un daño para el insano. 482. que requiera asistencia en establecimiento adecuado”. como medio para lograr en la medida de lo posible la recuperación de la salud mental. agregada por la ley 17. y no su punto final. Esta tesis encuentra adecuado sustentado en la ultima parte del art. esto es.El derecho al egreso. un mejor goce futuro de esa misma libertad.El derecho al trabajo. . que ha de operar tan pronto como hayan cesado las causas que determinaron la internación. Para Rivera el impedir o entorpecer esta comunicación afectaría la legitimidad de la internación. Rivera considera que es admisible la orden judicial de internación del insano no peligroso cuando lo exija su tratamiento.El derecho a la protección del Estado. o bien. entendiéndose por tal aquella que es pretendida por razones distintas a las estrictamente preventivas o terapéuticas. Contra esta tesis reaccionó Molinas. el ministerio público y el curador. el juez podrá previa información sumaria. principalmente cuando él carece de representación por no haberse declarado su interdicción . disponer la internación de quien se encuentra afectada de enfermedades mentales aunque no justifique la declaración de demencia. con relación a la celeridad y eficacia con que puedan lograrse a los fines preventivos o terapéuticos perseguidos. Texto Legal. Subsidiario: respecto de otros medios para cuya elección deberán ser valorados. 482 dispone que: “El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer. Ello no quiere decir. afirma éste. . brindada por el poder judicial a través de sus magistrados y funcionarios competentes.711 en cuanto dispone que: “a pedido de las personas enumeradas en el art. . sin perjuicio de igual conocimiento que debe tener el juez que dispuso la internación. 482. pues lo que se persigue con el tratamiento y la internación es el mejoramiento de su salud.El derecho a la comunicación. . cuando sea posible y eficaz sustituir por otro sistema terapéutico. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial”. en cuanto constituye una atenuación a la restricción de la libertad personal del enfermo internado. pues no modificó el primer párrafo. 484 dio lugar a interpretaciones diversas acerca de su alcance. usando de ella. a las circunstancias de su internación mediante la información que con relación a ellas puede transmitir a los terceros. ..Derecho Civil 1 desde que la experiencia ha demostrado los efectos contraproducentes que ella puede tener cuando es aplicada innecesariamente o por más que el debido.

aun más del cónyuge enfermo con los hijos. Requisitos. la internación resultaría procedente si la presencia del demente fuera paulatinamente provocando una alteración tal en la armonía familiar. pudiendo el juez de la causa ordenar la internación. Por ultimo. destacándose como regla común el examen médico inmediato a la internación y la pronta comunicación de esta al Ministerio Público y a los parientes del internado u otras personas que este indique (art. sino. se impusiera la necesidad de excluirlo del seno familiar para hospededarlo en un establecimiento adecuado. En cambio. Dicha internación solo podrá ordenarse previo dictamen del médico oficial”. constituye requisito indispensable la autorización judicial. En ambos casos la internación exige un dictamen previo del médico oficial.711 agregó al art. la internación policial resultaría improcedente y por lo tanto. art. usando su libertad. Distintos casos previstos. En alguna medida puede privar en esta internación la idea de prestar al enfermo un servicio de hospedaje que venga a sustituir la habitación del mismo con su grupo familiar. 2. La ley prevé los distintos casos de internación (art. b. art. Chileno. Naturalmente atendiendo a la legitimidad de ciertas internaciones terapéuticas y simples internaciones. Si la internación obedeciere a la iniciativa del propio interesado o su representante legal.C. pudiendo. por disposición policial. grave e incorregible perturbación del orden familiar. sobre la 86 . en razón del control natural del juez que la dispone. a cuyo efecto se deriva la atención del enfermo a instituciones destinadas a ese fin. C. 3 parte in fine prescribe que la internación del enfermo deberá evitarse “si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos”. por lo que tendrá ese carácter cualquier médico de un establecimiento público sea nacional. La ley 17. no es recaudo exigible que medie sentencia declarativa de demencia. por le eminencia del riesgo es imposible por una parte de contar la previa intervención de aquel y por otra se impone la inmediatez de la intervención no dándose tales presupuestos. como regla general. indique él diagnostico o opinión fundada. 238) las alteraciones mentales graves de carácter permanente que provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común. Al respecto. la peligrosidad debe ser concreta y real. 482 del C. con relación a los primeros. fuente del art. Por su parte la internación terapéutica deberá acreditar la necesidad del tratamiento que será prestado y finalmente demostrar que es el único y adecuado. Internación requerida por el enfermo. desde que la internación compromete uno de los derechos fundamentales de la persona amparado por garantías constitucionales y ella será concedida cuando concurran los recaudos antes expresados. a. respecto de los insanos no declarados la posibilidad de daños a si mismo. de urgencia y establece los requisitos exigidos por cada uno de ellos. 1): Por orden Judicial. En efecto. el pedido formulado a la autoridad del establecimiento deberá estar acompañado de un dictamen médico que identificando el posible internado. ocultar socialmente su existencia. La Internacion Por Autoridad Policial. El principio de solidaridad que le impone a los familiares él deber de prestarle habitación y debida atención al enfermo. se dañe así mismo o dañe a otros. Este tipo de internación procede tanto respecto de insanos declarados como los que no han sido. para evitar el riesgo del desquicio. esta a de ser de carácter muy excepcional y solo en caso de acreditarse suficientemente el hecho de convivencia del demente con el grupo de familia fuera la causa de una seria. Rivera considera improcedente esta clase de internación en virtud de carecer.914. 482. o gozar los integrantes mayor comodidad.’ Si hubiere. aun cuando en diferente grado. En el punto puede tenerse en cuenta el argumento que emana del art. por ser alcohólicas crónicas o toxicómanos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. la que deberá dar intervención al juez. que como causal de internación contemplaba el art. como los propósitos de esta. Así el art. ilegitima. en tanto dispone que es causa de separación personal (e indirectamente de divorcio vincular. 466 del C. de la entidad necesaria como para justificar la desatención de los derechos a la libertad y al arraigo familiar que le asisten al enfermo. a instancia del propio interesado o de su representante legal. 482 un segundo párrafo en virtud de la cual: “las autoridades policiales podrán disponer la internación. entendiéndose por tal (como refiere Cárdenas) el que goza de autoridad emanada del Estado. Tratándose de internación por orden judicial no se dispone requisitos específicos.Derecho Civil 1 atención al enfermo. tanto las razones. ser potencial la posibilidad del daño así lo sugiere el presupuesto legal hipotético de temer que el demente. provincial o municipal. como a terceros o la afectación de la tranquilidad pública por parte del enfermo autoriza la actuación en grado originario y principal de la autoridad policial. dando inmediata cuenta al juez de las personas que por padecer enfermedades mentales. no solo entre los esposos. A impedir este tipo de internaciones concurre el argumento de que Velez desecho la “notable incomodidad” a terceros.. Para que proceda la internación preventiva. Ley 22. 203. habida cuenta que ella se justifica por si misma. 6). Rivera interpreta que la dispuesta policialmente solo procederá con carácter subsidiario en caso de tal urgencia que.

en cualquier otro caso. párrafo 2 y 3 del Código Civil. y de ese modo soslayar la prevención legal. se interese por el caso y adopte por las medidas que pudieran ser necesarias. Si la internación se prolongare por mas de 20 días. acompañando copias tanto del dictamen médico oficial dispuesto previamente por la autoridad policial. se trate de actos entre vivos o de ultima voluntad. Deberes Judiciales. El intervalo lucido carece de significación jurídica en cuanto: a. la dirección del establecimiento donde se ha practicado la internación debe comunicarla dentro de las 24 hs. el sistema de la ley permite la intervención judicial constante y que para ella sea efectiva dispone el impulso procesal de oficio (art. Dicha comunicación es impuesta a fin de que el asesor de menores e incapaces. Complementando las garantías que para el internado significan los requisitos antes expuestos.en cuanto a la responsabilidad del enfermeo mental interdicto o no interdicto (conforme al art. En caso de que la intervención hubiese procedido por disposición de autoridad policial (art. aquel a sido obrado con discernimiento 87 .Derecho Civil 1 necesidad de la internación. Además. Además. encontrándose habilitada para disponer por su sola autoridad la externación. 4) el director del establecimiento procederá de igual manera que en el caso de internación por autoridad judicial. 10). si dentro del noveno día de ocurrida la internación no recibiere orden judicial que disponga mantenerla. las responsabilidades que les incumben a los directores de los establecimientos asistenciales. (Lo cual es posible determinar por medio de la historia clínica que se debe confeccionar a cada internado. con la salvedad de que aquel podrá disponer el cese de la misma tan pronto desaparezcan las causas que la motivaron. Igual comunicación debe formularse. aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio. Al mismo propósito obedece la comunicación en el caso de reiterarse las internaciones por el menor tiempo al señalado. Admitida esta la autoridad practicara dentro de las 48 horas su propio dictamen médico y dentro de las 72 hs deberá comunicar la internación al Ministerio Público cuando el caso pudiere encuadrar en lo dispuesto por el art. al ministerio público. impone verificar las condiciones de alojamiento. Pero el intervalo lucido tiene importancia: a. Intervención policial. esto no impide tal declaración si verosímilmente el sujeto ha de recaer en la enfermedad b. tomando conocimiento el hecho ejercite la legitimación que le compete para iniciar el juicio de insania o inhabilitación y/o.A la posibilidad de declarar la interdicción del sujeto enfermo. 8). cuidado personal y atención médica de los internados (art. e. 12) y establece además. Para evitar mediante ella que se encubra una internación prolongada. quienes. sino que además propicia el egreso al prescribir que los jueces dispondrán de oficio de todas las medidas apropiadas para que las internaciones se limiten al tiempo indispensable requerido por las necesidades terapéuticas y la seguridad del internado o de los terceros. 1 y 2 o 483. convertirse la internación voluntaria en judicial. c. 9). art. pues como se ha visto por el art. si en el sexto día de su transcurso no media notificación judicial ordenando mantener la internación. o el interesado haya registrado una internación anterior. El problema de los intervalos lúcidos Consiste en lapso de remisión de la enfermedad mediante la cual el paciente recobra el completo dominio de sus facultades mentales. la comunicación tiene por fin avisar para que este. 3). si no se probare que ésta fue involuntaria” b.. La ley procura resguardar la libertad del internado no solo asegurando la justificación de la internación. ni los practicados en estado de embriaguez. 7 ley citada). cuando la continuidad de ella es necesaria en razón de la protección o asistencia de la salud del internado. 1070 CC: “No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos. Internación de urgencia. pues cunato hicieren durante esos intervalos será plenamente eficaz por la sencilla razon de q la cuasa de invalidez de tales actos solo reside en la ausencia de discernimiento de la gente y por definición si el cato ha sido obrado durante un intervalo lucido. a cuyo efecto el director del establecimiento brindará la información pertinente (art. d. 482 (art. explica Cárdenas. o bien por que así lo demanda el resguardo de la salud de terceros o de la tranquilidad pública. No obstante tratarse de una enfermedad con ciclos periódicos de completa remisión. En los casos del art. persigue que el juez evite la intervención intempestiva de una internación voluntaria. Si la internación fuere de urgencia (art. la dirección debe notificar tal situación a aquel ministerio. 11) Finalmente la norma determina también cuales son los deberes de los asesores de menores e incapaces respecto de los internados objeto de su intervención (art. 141: Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.en cuanto a la validez de los actos de enfermos no interdictos. sí la internación supera el lapso de 20 días. ya q los intervalos lucidos no le restituyen la capacidad q le ha sido retirada luego de la interdicción. como del que se debe practicar una vez producida la internación. a su vez no podrán ser privados de las visitas de su representación legal o del defensor oficial previsto por el art. 141. atento al ya prudencial lapso transcurrido. 482 2 y 3 párrafo esa comunicación.A la aptitud del sujeto ara tratar actos jurídicos luego de la interdicción. a propósito de ello si fuera pertinente. 152 bis inc.

de manera q siendo para el fundamento bastante de la interdicción la sola comprobación de la enfermedad mental. desde q este no tiene estímulo externo q le permite generar ideas para transmitirlas y así cultivar la inteligencia. Se designan tres peritos médicos. el tratamiento legal al q debe someterse el sujeto. el interdicto. 481 del CC). Sin embrago hoy con acierto la legitimación de los sujetos enumerados en el art.  Las partes: en el juicio de rehabilitación revisten el carácter de partes. es el propio d los dementes. Otros. de sus conductas. La sentencia debe inscribirse en el registro civil.Derecho Civil 1 Cesación de incapacidad a.Recaudos: de los texto resulta q dos son los presupuestos q han de concurrir a los efectos de ala rehabilitación: .la rehabilitación y sus presupuestos 1. Los Sordomudos Concepto El CC regula a los sordomudos a quienes según el art 153 incapacita para los actos d la vida civil en la medida q fuesen tales q no puedan darse a entender x escrito. Se deben considerar las sig. 141 por la ley 17. Noción Entiéndese x sordomudo a la persona q por carecer del sentido auditivo no ha podido adquirir aptitud para hablar. 484 prescribe q: “Cesando las causas que hicieron necesaria la curatela. se lo tiene por tal al q declaro la interdicción. lo q explica la tendencia doctrinaria y legislativa d vincular el tratamiento d la sordomudez con el d la demencia. Presupuestos Para La Declaracion Judicial De Incapacidad. La concausalidad q todo ello tiene con la debilidad mental y la falta d discernimiento. Este criterio se compadece con el biológico. l curador y el ministerio de menores. Fundamento d la Interdicción El estado d incomunicación producido x la sordomudez provoca el atrofiamiento del sistema intelectivo d quien la padece.. y después de la declaración judicial. legistas o psiquiatras para q informen sobre el estado de salud del insano.  Sentencia: acreditado el restablecimiento de la salud el juez. ya q en este proceso la representaron y defensa del incapaz le corresponde el curador definitivo como defensa y representante de aquel. 88 . Pero si este se opusiera q a la rehabilitación.la declaración judicial: se llega a ella a través de la sustanciación de un juicio especial q se tramita con arreglo a los juicios y normas q gobiernan el proceso para la declaración de la demencia (art. Exigencia d q no sepa darse a entender x escrito El CC prescribe la interdicción cuando se trata d un sordomudo iletrado. convendría la designación de ad litem. ya q a cuyo efecto intervendrá mediante letrado. Rivera esta de acuerdo con esta posición y lo q se corresponde con el criterio mixto q el legislador opto por la reforma del art. la doctrina reconocía legitimación quienes según el art. no es susceptible de desistimiento ni perención de la instancia. Además se agrega al propio interdicto por expresa disposición legal (art.635 del CPN).  Procedimiento: la demanda de rehabilitación debe ser acompañada de certificados médicos q acrediten el restablecimiento del interdicto. sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos.” 2. Previa vista al ministerio público (si no este quien ha pedido la rehabilitación) se fija un plazo para la producción de la prueba. 144 la tienen para denunciar la insanía. en cuyo caso tendría tb ese carácter. d aquél otro en el q sólo afecta el sistema comunicativo d una voluntad inteligente.textos comprometidos: el art.  Juez competente: conforme a lo dispuesto en el art. con fundamento en el atr. 5 inc 8 del CPN. discutiendo si corresponde designar a u curador ad litem. En el 1º caso. 150 sienta el ppio por el cual:” La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes. 635 del CPN) y al curador definitivo en cuanto es su obligación principal cuidar q el incapaz recobre su capacidad (art. Una vez entablada la restitución de capacidad del sujeto. resolverá la rehabilitación. ya q la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación d inferioridad y consecuente desigualdad en q ellos se encuentren en relación a terceros en la vida d relación. Rivera entiende como ppio general q no cabe dicha designación. con lo q cesara la incapacidad. 144 se limita a la denuncia de insania.711 . con audiencia del Ministerio de Menores” Por su parte el art. Cuestiones:  la legitimación activa: ante el silencio de la ley. Esta última circunstancia se impone distinguir el caso en q la sordomudez es consecuencia d enfermedades mentales q afectan el discernimiento. a raíz d la imposibilidad d expresar y comunicar su voluntad. cesa también ésta por la declaración judicial que levante la interdicción. teniendo en consideración q con ello se persigue proteger a quien puede estar o quedar en desamparo. 484. sostiene q la recuperación basta q lo sea en la medida necesaria para q la persona readquiera l Gob.la recuperación de la salud: un sector doctrinario interpreta q el restablecimiento de la salud mental ha de ser tan pleno q la menor dudosa justifica el mantenimiento de la interdicción.

y se los someta a curatela. es decir escribir como simple acto material. 154: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos. El art. debe procederse como respecto a los dementes. 140. art. comprendiendo el significado de lo que ha manifestado. síquica o mental. Si tal expresión no fuere 89 . de aquel otro en que solo afecta el sistema comunicativo de una voluntad inteligente. En el primer caso el tratamiento legal al que debe someterse el sujeto es el propio de los dementes. A propósito de esta última circunstancia.711.  Que haya cumplido 14 años de edad. 157 del Código Civil preceptua: “La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se trate de sordomudos que hayan cumplidos 14 años”. 146 del Código Civil. debe procederse como con respecto a los dementes”. Para que la aptitud de escribir sea un obstáculo para la declaración de incapacidad de hecho de los sordomudos. tiene incapacidad de hecho absoluta. Siendo así. la sentencia de interdicción del juez competente. se impone distinguir el caso en que la sordomudez es consecuencia de lesiones o enfermedades mentales que afectan el discernimiento. por ser impúberes (art. al igual que en los casos de los dementes. 4. para que se los tenga por incapaces de hecho absolutos. personas de existencia visible propiamente dichas. que no puedan oír ni hablar como normalmente pueden hacerlo los seres humanos a determinada edad. 127). a raíz de la imposibilidad que tienen de expresarse y comunicar su voluntad. según resulta del citado art. 153. es decir que debe tener el mismo tramite que el de insania. Según resulta del transcripto art. 144. habida cuenta que los menores de edad.  Que no sepa o no pueda darse a entender por escrito. Conforme al art. y de que el sordomudo no pueda darse a entender por escrito. 54. Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo. y después de la declaración oficial. constatado ello. a petición de parte legitima y previa verificación en juicio de la sordomudez. pese a lo cual no procede la acción popular prevista en el inc. 164. como lo entendieron algunos tribunales de justicia del país. Aunque es obvio. están sometidos al mismo régimen jurídico que los dementes. En consecuencia de acuerdo con este criterio. 154 y concordantes. 145 relativa a los dementes. Del análisis del texto resulta que la pericia deberá determinar.Prueba. 156 advierte que: “Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes pueden pedir la de la declaración de los sordomudos”. la existencia misma de la sordomudez y. pues ello no significaría que pudiera comprender el significado de lo que escribía y expresar con ello su pensamiento. no obstaría para la interdicción de un sordomudo que tuviera aptitud para dibujar letras y hasta palabras. 469 y 3617 de nuestro Código Civil parecen indicar que se han tomado como expresiones sinónimas la de “darse a entender por escrito” y la de “saber leer y escribir”. cabe destacar que. ya que la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación de inferioridad y consecuente desigualdad en que ellos se encuentren con relación a los terceros para desempeñarse en la vida de relación. Procedimiento Judicial. inc. es decir su voluntad.  Que no se haya rechazado una demanda anterior de interdicción fundada en los mismos hechos. sí sé expusien hechos ocurridos con posterioridad a la anterior sentencia de rechazo. establece: “el examen de facultativos verificara si pueden darse a entender por escrito. los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. y en tal caso se seguirá él tramite de incapacidad por demencia”. 5 del art. Aunque los textos del art. en primer lugar. El art. desde que no concurre en este caso el presupuesto de hecho que la fundamenta. La Curatela. Remision. no intelectivo. y cualquiera que sea la etiología de la deficiencia. únicamente podrá iniciarse un nuevo juicio tendiente a la interdicción. que debe ser del domicilio del denunciado. Dicha declaración judicial de incapacidad debe ser declarada por el juez competente. debe observarse lo que queda dispuesto respecto de los dementes”.2 Código Civil. es indispensable según los art.  Que se declare judicialmente la incapacidad por juez competente. la moderna doctrina civilista. Todo ello porque el mero hecho de que una persona humana escriba. no de oficio y previa verificación en juicio de que el sordomudo no sabe o no puede darse a entender por escrito. Régimen Legal. se halla en la circunstancia de que no existe razón útil ni practica alguna para una interdicción. si el afectado puede o no darse a entender por escrito. nuestro código exige la concurrencia de los siguientes requisitos:  Que se trate realmente de sordomudo. Es esta una exigencia del art. ya sea física. deben tomarse en el sentido de que carecen de la aptitud intelectiva de expresar su intimo querer. 154 del Código Civil. 54 inc. en modo alguno significa que sepa o pueda darse a entender por escrito. los médicos examinarán también si padecen enfermedades mentales que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes. La prohibición legal del art. Es decir. 155 luego de la reforma introducida por la ley 17. . Código Civil. En este sentido el art. aplicable a los sordomudos. debe ser la posibilidad de una idónea expresión de voluntad por escrito.Derecho Civil 1 Para la interdicción de los sordomudos que le coloca en la categoría de incapaces de hecho absolutos. según resulta del art. que es similar al art. y que podrá emitirla únicamente a petición de parte. 146 se apoya en el principio de la “autoridad de cosa juzgada” y tiende a evitar las molestias que significarían para una persona que se les sometiera continuamente a juicio de interdicción sin mediar nuevos hechos posteriores a la sentencia de rechazo del pedido en el juicio anterior. 154 que precepetua: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos. es decir a través de ese medio puede expresar su voluntad. El fundamento de esta disposición legal.

por no ser practicamente posible la falta de notoriedad de la afección.). los actos celebrados con posterioridad a la declaración son nulos. 472. el acto no tendrá eficacia por faltar el consentimiento pleno y libre de los contrayentes. a menos que se invoquen nuevos hechos. 220 inc. La nulidad es relativa y podrá ser demandada en los terminos del art. reformado por ley 23515). Una vez que el fallo pasa en autoridad de cosa juzgada. por lo que es responsable por los actos ilicitos que lo tenga como agente. Curatela El curador es nombrado en el momento en q la sentencia verifica la ineptitud del sujeto. el juez.515 se refiere a los llamados impedimentos dirimentes y expresa: “Son impedimentos para contraer matrimonio. y cuando habiendo recuperado el goce de sus facultades aun no ha sido rehabilitado. aquella sanción 90 .C. que demuestren la concurrencia de los presupuestos legales para la interdicción. si la persona no sabe o no puede manifestar su voluntad.C. b) Responsabilidad x actos ilícitos: el discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta la causa d la responsabilidad del sujeto agente del acto. . atento a lo prescripto por el art. 3617 dispone: “No pueden testar los sordomudos que no sepan leer ni escribir”. el sordomudo es un incapaz de hecho absoluto. 2 del C. En estos supuestos el matrimonio siempre es anulable pero este se reputa válido mientrás no sea anulado (art. en cuyo caso el juez debería resolver la inhabilitación del sordomudo.   Declararlo incapaz de hecho absoluto por sordomudez. Por el contrario. no siendolo el agregado que le hiciera la ley 17. A raíz de la incapacidad absoluta que lo afecta. Con la sentencia el sordomudo deviene incapaz en los términos del art. 239 CC. 9.Derecho Civil 1 posible. El art.711. Situación jurídica del Sordomudo No Interdicto a) principios generales: la incapacidad q con carácter eventual prevé la norma (art 54 inc 4) recién se concreta para el caso particular d q se trate. El curador del sordomudo extiende su representación a todos los actos d la vida civil. 172. 4. la pericia deberá indagar si el denunciado como sordomudo padece alguna enfermedad mental que le reste la aptitud de gobernar su conducta. aun cuando de nulidad relativa. En esta hipotesis sostiene el autor citado sería válido el testamento del sordomudo interdicto. 152 bis. párrafo segundo. posteriores a la sentencia. en el que promueve para la declaración de incapacidad de un sordomudo. Alguna parte de la doctrina nacional considera que el sordomudo no puede gozar de intervalo lúcido. lo que se tiene dispuesto respecto de los dementes (art. en cuyo caso se seguirá él trámite del juicio por demencia. a) Actos Juridicos. con exclusión d los personalísimos. 2 del art. el sordomudo no sabía darse a entender x escrito. 473 en su primera parte. según texto reformado por la ley 23. desaparece toda posibilidad de discusión sobre el asunto. Al igual que en el juicio de insania. Declarada la interdicción y designado curador definitivo. debe pronunciar sentencia y puede hacerlo en dos sentidos:   Desestimando el pedido de interdicción. D donde con anterioridad a ese pronunciamiento el sordomudo es un sujeto capaz y sus actos son en principio válidos. Esta norma ha sido criticada y con razón. 154). previo examen y valoración de todos los elementos de convicción. pero no carece de discernimiento. sabe dar a conocer su voluntad por cualquier medio aquel es válido. del C. c) Matrimonio El art. Situación Jurídica Del Sordomudo Interdicto a) Principio General. Conforme al art 473. de donde. con el dictado d la sentencia q lo declara. Respecto de los anteriores a la sentencia son de aplicación la solución prevista por el art. que es presupuesto para el matrimonio (art. si el sordomudo interdicto o no. La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma inequivoca por escrito o de otra manera”.. b) Testamento.La sentencia judicial. c) Acto jurídico: en principio son válidos sin perjuicio d ser susceptibles d anulación si se probare q al tiempo del otorgamiento. Si de la pericia practicada podrá resultar que aun cuando el sordomudo pudiera expresar su voluntad por escrito. 166 del Código Civil. razón x la q conservando el sordomudo el atributo d la voluntad.. 54 inc. d) Actos ilicitos El sordomudo judicialmente interdicto es incapaz. por lo que la incapacidad para testar quedaría superada mientras el sujeto no fuera rehabilitado. debiendo observarse en consecuencia. el mismo resulta entonces ser responsable x sus actos ilícitos. acusara limitaciones que permitieran encuadrar su situación en el supuesto previsto por el inc. todo testamento de sordomudo interdicto sería nulo (Orgaz) Por su lado Borda considera que pueda mediar intervalo lúcido en dos situaciones: cuando ha recuperado la salud y luego vuelve a perderla por la misma u otra razón.

se encuentra dividida entre los que consideran que el supuesto legal hace referencia solo a los sujetos que sufren una disminución de sus facultades psíquicas. se encuentran en estados fronterizos q no ameritan la interdicción absoluta del enfermo mental. supuesto en el que el fin del instituto radica en el amparo del grupo familiar de aquellos. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio…”. se hallaren en una situación de notoria inferioridad frente a los semejantes. está basado sobre la existencia exclusiva d individuos capaces e incapaces d hecho. requieren d la protección d la ley para evitar q los perjudique su situación d inferioridad. la hipótesis abarca a los ancianos seniles y a los débiles o atrasados mentales. exponiéndolo al otorgamiento de actos perjudiciales a su persona o a su patrimonio . todas aquellas situaciones psíquicas que. son actos anulables d nulidad relativa. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. así como q estos vicios tiene incidencia en la vida de relación del individuo. se debe situar la cuestión al campo de las enfermedades o 91 . permitiendo la inhabilitación de individuos que. Cesación d Incapacidad Para la rehabilitación de un sordomudo declarado incapaz absoluto en juicio debe procederse como en el caso análogo de los dementes declarados tales en juicio. Esta protección legal llegó con la reforma 17. La inhabilitación judicial es una institución que tiene por objeto la protección de personas que padecen determinadas deficiencias psíquicas. Análisis del art. Ghirardi señalan que. Concepto. sea una entidad tal que haga presumible que el ejercicio de plena capacidad cause al individuo un daño en su persona o en su patrimonio. debido a disminuciones físicas. 1. siempre que la afección no sea de tal entidad que constituya lisa y llanamente locura. físicas o de conducta en tanto éstas puedan llevar a otorgar al sujeto actos perjudiciales para su patrimonio o su persona. 3ro. En efecto. En consecuencia el art. y que se extiende al caso de los pródigos. 1. En el Código de Vélez no existía la inhabilitación judicial. 152 bis: “Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro.Ebriedad y Toxicomanía: en estos casos la inhabilitación de las personas se halla supeditada a q el alcoholismo habitual o el uso de estupefacientes. en los arts 54 y 55 se enumeran los incapaces d hecho.711 que al incorporar el régimen de la inhabilitación pone fin a la situación quien padecía una disminución en sus facultades.Derecho Civil 1 procederá en la medida en q al momento d la celebración del acto exista la causa d interdicción x sordomudez (no saber darse a entender x escrito) d) Carácter d la nulidad: cabe consignar q los actos celebrados x el sordomudo no interdicto. y por tanto el mero abuso de bebidas alcohólicas o d drogas no es suficiente para q pueda ser declarada la inhabilitación . sin privar plenamente del raciocinio. pero q d manera indudable. b. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. que por no llegar a encuadrar en el supuesto de demencia legislado en el Código carecía de un auxilio legal que era toda luces indispensables. 158 del Código Civil. ya que el codificador efectuó una categórica distinción entre personas capaces e incapaces. Cabe destacar que el juicio de rehabilitación ha de practicarse un examen medico pericial a fin de determinar si la educación o curación del sordomudo le permite o no darse a entender por escrito. según lo establece expresamente el art. debido a trastornos q las aquejan. produzcan en el individuo una situación d anormalidad. y quienes estiman que la norma debe interpretarse en un sentido menos estricto. 152 bis Sujetos q pueden ser inhabilitados.711 En este sentido quedan comprendidas. La doctrina nacional al efectuar el examen del segundo inciso del art. Por ello.Los Disminuidos En Sus Facultades. Al igual que en los casos de ebriedad y toxicomanía. Enumeración del art. Estados Intermedios o Fronterizos El CC. 2do. se requiere el padecimiento tenga carácter permanente y que además. respecto al régimen d incapacidades. imposibilitan para actuar normalmente en la vida de relación. La Inhabilitación Judicial. Los Inhabilitados. en la noción de semialineación o disminución de sus facultades. Sentido Estricto: Bustamente Alsina. sin incluir a aquéllas personas q. q estamos analizando requiere la prueba de habitualidad de consumo de alcohol o en el uso de estupefacientes.Análisis de los dos primeros supuestos: a. 152 bis. Supuestos Legales. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. postura que recién se modifica por la ley 17. debido a la alusión concreta al concepto de demencia que efectúa el inciso en examen. x aplicación de los principios grales q gobiernan la materia d las nulidades.

la doctrina ha hecho hincapié en que la administración tiene importancia en tanto da cuenta de una tendencia a la dilapidación. sordera total.. irracionales. Sentido Amplio: Borda y Rivera en cambio sostienen la interpretación amplia. que hacía hincapié en la circunstancia de que. si bien no es absolutamente indispensable la prueba pericial medica. pero en este aspecto. asimiladados al loco furioso. Cabe señalar que Rivera comparte el criterio según el cual la prodigabilidad no puede apreciarse exclusivamente a través de actos de administración o meramente de conservación. el juez podría disponerla para ponderar debidamente la personalidad del sujeto cuya inhabilitación se solicita. pues. Sin perjuicio de ello es preciso señalar que en la mayoría de los casos. De este modo. sin padres ni hijos. El prodigo conforme al concepto clásico expuesto por Planiol. y sobre esta base encuadra a la prodigabilidad como una suerte de disminución de facultades. que es muy difícil destacar al pródigo del que no lo es. siguió el criterio sentado por la mayoría de la doctrina nacional. La dilapidación en si debe provenir de gastos injustificados. revela por lo menos la ineptitud para el manejo de sus bienes. insensatos. Holanda). hubiera querido darle a la cuestión un sentido menos restrictivo.Derecho Civil 1 disminuciones psíquicas. y se los sometía a su interdicción.  Las que someten a interdicción (Suiza. etc. debido a su padecimiento. se los somete a inhabilitación judicial y a la asistencia de un curador. no hubiera conferido tratamiento especial a los casos de ebriedad y toxicomanía. más que ser irracionales los gastos excesivos deben ser injustificados. Para que puede decretarse la inhabilitación del pródigo. Consideran estos autores que el fin de la ley radica en la protección a todo sujeto disminuido. La inhabilitación del prodigo no persigue la protección del sujeto como individuo. para configurar la prodigabilidad debía estar presente un elemento subjetivo consistente en la irracionalidad de los gastos. a fin de evitar que se otorguen por si solo actos que puedan perjudicar a su familia. c. Se exige que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio. o los que tienen una edad muy avanzada aun cuando no padecieran propiamente de senilidad. Vélez Sarfield no admitió la prodigabilidad. 92 . podrían ser declarados inhabilitados quienes padecieran de ceguera. que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio.)  Las que disponen la inhabilitación (Francia. Es muy antigua la preocupación por poner freno al despilfarro incontrolado de bienes. aunque fuera importante no autoriza a la inhabilitación. que pueda. México. y solo realiza malos negocios o tiene voluntad muy liberal. pero lo hace como demostración de incapacidad o disminución mental del sujeto. nuestro régimen actual).  El hábito. La concepción objetiva sostenida por la doctrina argentina. La pérdida accidental de una parte del patrimonio. vanos. la exigencia legal es flexible permitiendo la apreciación judicial en cada caso: solución que se compadece con la idea de que los gastos deben ser desproporcionados con la situación fortuna del sujeto. Ecuador.  La dilapidación. se consideraba a los dilapidadores incapaces. y que el legislador. Colombia. se contrapone a la idea francesa. y nadie podrá pretender su inhabilitación por esta causal. soltera. Como se advierte. Brasil. dándole a esta causal de inhabilitación carácter autónomo y requiriendo para que se configure. lo que comprende a los ruinosos. podría pensarse que la dilapidación solo puede estar vinculada a los actos de disposición. la dilapidación de un patrimonio obedece a una deficiencia en el individuo. sino solo como evidencia de que los gastos excesivos no son justificados. En la actualidad encontramos tres sistemas en las legislaciones:  Las que establecen una capacidad no restringida (Freitas. Bolivia. ascendiente o descendiente. merced a la cual si bien los pródigos no son incapaces. Chile. puede hacer de su patrimonio lo que se le ocurra. La ley 17711 se apartó de la solución del Código Civil. que si bien no llega al extremo de la demencia. que ya se ha exteriorizado en parte importante del patrimonio. En Roma y Francia antigua. es aquel individuo que “por desorden del espíritu o de las costumbre disipa su fortuna en gastos sin sentido”. Nuestra doctrina para exigir la irracionalidad del manejo del patrimonio.Pródigos. todos aquellos que no tengan una finalidad justificada o sensata. por ello la ley restringe la legitimación para pedir la inhabilitación del prodigo al cónyuge. Ello tiene importancia cuando se trata de la prueba de la prodigabilidad. De donde una persona mayor de edad. sino en cuanto integrante de una familia. Consideró que no había alteración mental en las facultades intelectuales. la ley exige los siguientes requisitos:  La prodigabilidad en los actos de administración y disposición. En suma. los que son supuestos de disminución de sus facultades en sentido amplio. otorgar actos jurídicos perjudiciales. La norma exige que existan negocios jurídicos de administración y disposición que constituyan dilapidaciones o despilfarros innecesarios o injustificados. 2. sea en sus facultades síquicas como físicas.711. El tratamiento que de la prodigabilidad ha hecho la ley 17. Uruguay. adoptando una posición intermedia. parálisis total. etc. basada en que se trata de un problema patrimonial que exige un examen estrictamente objetivo de la conducta del presunto prodigo. a fin de evitar avances sobre la libre negociación de las personas. A primera vista.

152 bis. La Situacion Jurídica Del Inhabilitado. en lo pertinente. Dictamen Pericial. 143.C. se efectúa a lo prescripto por los arts. se integra con el curador. Concluido el proceso. según ley 23. un interes legitimo en la conservación del patrimonio.C. Se acredita así. Por otra parte. El asistente. Por ejemplo.C. 142. Actos Patrimoniales. las disposiciones relativas al juicio de insania. por medio de instrumentos y documentos que demuestren los actos de prodigabilidad y la disminución patrimonial sufrida. de los contratos realizados. Los inhabilitados son personas capaces de hecho. según ley 23.) y del curador a los bienes o ad bona (art. 142 del C. básicamente.515) o hereditaria (arts. de pericias contables.. prima facie. Por consiguiente idéntica preceptiva se aplicará para el pedido de inhabilitación en los casos previstos por los incisos 1 y 2 del art. Derecho Civil 1 93 . 144 y 150 del C. Principio General. 152 bis. La capacidad de disponer es una subespecie de la capacidad de hecho.C. porque entra en la noción general de aptitud para enajenar. que tienen limitada facultad de disponer. el curador ad littem. La naturaleza objetiva de los presupuestos de la inhabilitación por prodigabilidad. Certificado Médico. 144 a los supuestos de prodigabilidad. El sentido común nos impide imaginar a un prodigo furioso que generosamente. Nuestra legislación erige a la familia como destinataria de su protección. por razones de menor edad o por su estado de enfermedad mental. Ello se logrará. el juez dictará sentencia. El pedido de inhabilitación por prodigabilidad podrá. exigen que las pruebas acrediten la seriedad de la denuncia y la existencia de los aspectos objetivos reclamados por la ley.C. El reconocimiento de esta potestad según Borda corresponde si existe en el conyuge aun separado o divorciado. como consecuencia de la posibilidad de discernir la conveniencia económica o no del acto que realiza. 144 del C. en la medida que resulten compatibles. el ordenamiento jurídico considera inepto para dar vida a negocios de tanta gravedad como son los actos de enajenación o sea de disminución del propio patrimonio. a saber: Solicitud de Parte: Las personas que pueden pedir la inhabilitación serán las enumeradas en el art. La preceptiva legal relativa a la prueba de los peritos y al valor del dictamen médico (art. haciendo o no lugar al pedido de inhabilitación: la sentencia se inscribirá en el Registro Público del Estado Civil y Capacidad de las Personas. El art. el asesor de menores y el posible inhabilitado. y en el caso de inhabilitación por disminución de sus facultades. 152 bis establece que “. pero la voluntad jurídica relevante para el otorgamiento d un acto jurídico.) se aplica igualmente a los incs. 147 del C.. En materia de prodigabilidad alguna parte de la doctrina estima conveniente que se acredite la seriedad de la denuncia con la documentación adecuada. 208 y 209 C. mientras conserve su vocación alimentaría (arts. sin embargo ser realizado aun por el conyuge separado o divorciado vincularmente. 148 C.. la q es efectuada por el curador. La designación del curador ad litten (art. Las partes en el juicio de inhabilitación serán el denunciante. El curador q se designe no representa al inhabilitado. efectuar la denuncia pertinente. Concepto La tutela de los inhabilitados se lleva a acabo por via de asistencia. En aquellas que no las tienen. El inc. la verosimilitud del pedido. 207. por medio de estados patrimoniales. De ello deriva que no es posible inhabilitar al sujeto si faltan las personas que la ley expresamente menciona. 1 de este precepto permite solamente a los cónyuges no separados o divorciados vincularmente. etc. ascendientes o descendientes. Finalmente recordemos que puede llegarse a la declaración de inhabilitación en los procesos de insania en los cuales la demencia no llegue a configurarse. Designación del Curador. se aplicarán. quien expresa su asentimiento para al realización de c/ acto. Su presentación será necesaria en los supuestos de alcoholismo y drogadicción. La existencia de ciertos parientes: cónyuge. Dificilmente puede aplicarse el último inciso del art. 1 y 2 del art.C. En este sentido se define la incapacidad de disponer como el estado psíquico de aquel que. 3574 y 3575 C.C. no actúa en su nombre sino q lo asiste integrándose con el asentimiento o conformidad del curador la manifestación d voluntad del propio inhabilitado. Las directivas del Código de fondo se aplicarán. incomode a sus vecinos. en atención a que tienen capacidad para actuar en juicio.) se realizará en los mismos términos y circunstancias previstas para los casos de incapacidad por demencia. En la asistencia el inhabilitado ejerce personalmente sus dchos. con ligeras variantes. dilapidando sus bienes. La doctrina no es pacifica respecto de la necesidad de designar un curador ad littem en los supuestos de prodigabilidad. son aplicables. el procedimiento de inhabilitación queda sometido a las reglas que dicten las provincias.515). las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación”. debe existir el riesgo de que la familia quede en el desamparo Procedimiento Tratándose de una materia procesal. La remisión en términos generales. Varios códigos procesales han establecidos normas especificas.

sin la conformidad del curador. los que por lo tanto no podrán ser validamente otorgados sin la conformidad del curador que cumple las funciones de asistente. Así. el inhabilitado conserva siempre la capacidad residual en el ámbito patrimonial y nada es afectada su capacidad en el ámbito extrapatrimonial.Actos Permitidos. Realizar actos de administración. resultan de aplicación en lo pertinente las normas de los artículos 476 a 480. ya se trate de actos prohibidos o realizados sin la asistencia del curador. utilizada en los arts. indican que para poder realizar un testamento válido es menester gozar de un estado completamente normal y sano y una “inteligencia más clara y una voluntad más firme que para vincularse en un contrato. pues no es incapaz. La doctrina en cambio no es pacifica en cuanto a la aplicación de dichas disposiciones para el supuesto de los pródigos. el curador del inhabilitado no lo reemplaza en la realización de los actos que lo "asiste". los realiza es el propio inhabilitado aunque necesita la conformidad del curador. Así lo ha resuelto la jurisprudencia al disponer que el eventual inhabilitado puede estar en juicio. nos remite al examen de dos opiniones sobre la cuestión. se le veda disponer de sus bienes por actos entre vivos (art. Si bien goza de capacidad civil. El juez al dictar sentencia y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. Puede realizar todos los actos patrimoniales de administración que no le hayan sido vedados en la sentencia. estimándose que el curador debe ser un tercero en atención a las tensiones familiares que la situación puede originar (Borda) 94 . y. 152 bis. Código Civil).Actos Prohibidos. Los actos realizados por el inhabilitado con posterioridad a la sentencia.Derecho Civil 1 Situación jurídica del inhabilitado. adoptar hijos (adopción plena o simple). se advierte que la unica exigencia requerida para efectuar testamentos válidos es el “sano juicio” necesario para cualquier tipo de acto o negocio jurídico.El inhabilitado puede estar en juicio. El presupuesto que se exige para la procedencia de la nueva determinación dependerá de la aptitud del sujeto y el grado de complejidad de la administración que deba efectuar. razón por la cual y conforme a la remisión a las reglas de la declaración de demencia prevista en el art. La novedad consiste en que para proteger al propio sujeto y aun su familia de la falta de control de la actividad. que en particular pueden serle vedados en la sentencia de inhabilitación. por tanto esta ubicado en una condición básica de capacidad como todas las personas. circunstancias que influye sobre su discernimiento. 3615 y 3616. Claro es que aquí no se trata del ejercicio de derechos extrapatrimoniales nacidos del estado de familia. salvo los que límite la sentencia. Esa limitación a la capacidad de disponer se extiende. No se halla expresamente previsto en el Código Civil quienes pueden ser designados curadores del inhabilitado. Es que a veces la administración de ciertos bienes es muy compleja y por la magnitud puede poner en peligro la estabilidad del patrimonio del inhabilitado. 1y 2 del art. se ha dicho que dada la flexibilidad y fin tuitivo que caracterizan al instituto respecto de los actos que pueden realizar los inhabilitados. a los actos de administración que el juez identifique en la sentencia. reformado por ley 23. puede imponer al inhabilitado la prohibición de realizar ciertos actos. . por previsión expresa del art. 152 bis. ejercer la patria potestad. aun cuando los actos de que se trate produzcan consecuencias patrimoniales. trabajar. hacen que el sujeto quede sometido a un régimen de asistencia para los actos de disposición de los bienes por actos entre vivos. que de una critica interpretación del Código. ellos pueden ser modificados por el juez conforme a las circunstancias de hecho. Actos Del Derecho De Familia. 152 bis. b) La teoría amplia expresa en cambio. pues dicho acto. a) La calificada como la estricta. quien. de donde esta tesis concluye que un enfermo mental o un disminuido en sus facultades mentales carece de aptitud para testar. conserva su capacidad para todos los actos de la vida civil que no sean exceptuados. son nulos de nulidad relativa. al alterar la estructura del patrimonio implica disposición. sino de contenido puramente patrimonial. 152 bis. parte de la base de que las expresiones “perfecta razón” y “completa razón”. 309. Disposiciones De Ultima Voluntad. Los inhabilitados conservan plena capacidad para ejercer por si mismos todos los derechos nacidos de las relaciones de familia.264). El inhabilitado queda impedido de realizar válidamente por si los siguientes actos: Disponer de bienes por actos entre vivos. mientras que por sí solo puede otorgar actos de administración. Puede celebrar válidamente los actos del derecho de familia testar. . etc. La cuestión vinculada a si el inhabilitado posee aptitud para testar. Pero si la inhabilitación se decreta por causales del inc. que no podrán sin asistencia del curador efectuar la partición privada de la sociedad conyugal. Es así que podrán por si solos contraer matrimonio. De todos modos. pero aun respecto de estos actos. El curador se limita a prestar su conformidad respecto de aquellos actos que el inhabilitado no puede realizar por sí solo. A diferencia de lo que ocurre en materia de incapaces. reconocer hijos. Parte de la doctrina considera en cambio. el inhabilitado queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad hasta su rehabilitación (art.(Rivera) El Curador. aceptar herencias con beneficio de inventario y legados.

a lo establecido en el art. 954). La rehabilitación podrá ser solicitada por el propio inhabilitado. surja el restablecimiento del individuo de modo que puede dirigir su persona y administrar y disponer de sus bienes. se limita su responsabilidad solo al ambito donde este ejerce sus facultades. el inhabilitado tiene una acción judicial para suplir su asentimiento. cuando hayan desaparecido todos los herederos forzosos del prodigo. Procederá asimismo el levantamiento de la inhabilitación por prodigabilidad. Solo cesará la inhabilitación cuando. de las pruebas obrantes en el proceso. no podrán ser impugnados. La rehabilitación de los inhabilitados conforme. En caso de que el curador negara arbitrariamente su conformidad con un determinado acto.C. es decir que la persona obró privada de su razón (art. podrían ser impugnadas por vía de lesión (art. Por ello para eximir de responsabilidad a un toxicomano o un alcoholico por la comisón de un acto ilicito. Nulidad De Los Actos Sin Intervención Del Curador. toda vez que el inhabilitado siempre interviene personalmente en el acto. Si el inhabilitado realizara alguno de los actos jurídicos prohibidos sin la venia de su asistente. debemos afirmar. Sin perjuicio de ello cabe acotar que parte importante de la doctrina nacional sostiene que los actos patrimoniales llevados a cabo por una persona que pudiera quedar comprendida en los supuestos de inhabilitación. antes de ser declarada tal.Derecho Civil 1 Facultades Del Curador. deberá acreditarse la involuntariedad del acto.. Las funciones del curador son de asistencia pero no de representación. 152 bis. 150 del C. el curador asistente. 921) En cuanto a la responsabilidad indirecta. 95 . toxicomanía y semialienados resulta estrictamente aplicable el art. la que debe tramitar por vía expeditiva y con intervención del ministerio pupilar. se encuentra subordinada a las disposiciones del Código referentes a la cesación de la incapacidad por demencia. En cambio respecto de los prodigos. y por ende confirmable. exclusivos beneficiarios de la protección legal. La Responsabilidad Civil Los inhabilitados se rigen por el principio de la capacidad y de que poseen discernimiento. este acto será nulo de nulidad relativa. la doctrina considera que para poder evaluar su conducta a fin de proceder a su rehabilitación el juez deberá basarse en un examen psicologico del individuo. El pedido de rehabilitación se sustanciará con arreglo a las mismas formas seguidas para declarar la inhabilitación. como asi tambien investigando la conducta del prodigo al llevar a cabo actos de administración. el curador y el Ministerio Pupilar. en los casos de ebriedad. La Cesacion De La Inhabilitacion. de tal modo que los actos de esa naturaleza efectuados antes de la declaración de inhabilitación. Negativa Del Curador. Cabe señalar por último que antes de la inhabilitación no existe restricción legal al derecho de disponer. Por ello. Pese a lo cual el asistente tiene amplias facultades como las de vigilar los negocios realizados por el inhabilitado autorizándolos. en los casos en que fuere necesario o solicitando la anulación de los celebrados sin su conformidad.

que sin embargo ahora está totalmente superada con la Convención Americana de los Derechos del Hombre. Esto en la actualidad está superado. Posiblemente se ha asimilado. y por lo tanto la imposibilidad de intervenir en los actos jurídicos.  Prueba de defunción en combate de los militares: se rige por el art. es la propia persona física la que perdura mientras tenga vida y por lo tanto existencia. relativos a los bienes. la muerte natural estaría connotando la muerte física y confrontando la circunstancia de la vida monástica. la esclavitud o muerte civil por ingreso a comunidades religiosas o condena perpetua. algunas de ellas como la muerte. la persona no pierde su calidad de tal. son vestigio de una concepción deshumanizada. 75. que en aquellos tiempos se asimilaba a la muerte. son los derechos u obligaciones inherentes a la persona. o por condena perpetua. y constituye en la actualidad rarezas históricas que ni siquiera pueden ser mencionadas como antecedentes. no se puede sostener bajo ningún concepto que existan situaciones por las que atraviesa el individuo. La muerte como hecho biológico y como hecho jurídico Como todo ser biológico. se prueba como el nacimiento en iguales casos”. Por lo tanto se usan los mismos medios q para la prueba del nacimiento. porque por más votos religiosos que se presten. por más intrascendente que sean. que en el voto de pobreza. Pero en el pensamiento del codificador (apoyándonos en la nota al mencionado artículo). pues toda duda se resuelve con la eliminación de este régimen y hace lugar a la presunción de fallecimiento una ves transcurridos los plazos legales. Con la consagración de los derechos personalísimos. sino queremos degradar la significación del hombre en el derecho. el capitán o maestro de mercantes. Pero para q el fallecimiento quede acreditado debe ser indudable la identificación del cuerpo. y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Desde ya. Esto constituye el hecho también biológico. la califica de natural. por lo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. independiente de cualquier accidente o situación. 104: “la muerte de las personas.Derecho BOLILLA VIII Civil 1 fin de la existencia de las personas naturales en las legislaciones antiguas eran varias las causas de la extinción jurídica de las personas visibles. y en última instancia. que es la del Estado en donde nació. 96 . por lo q conste en el Ministerio de Guerra” se trata de una prueba de emergencia condicionada a la demostración de la peculiaridad de la situación q ha impedido hacer denuncia de fallecimiento por vías ordinarias. igual que la producida por la profesión religiosa. otras en cambio. en las formas q prescriban tales legislaciones. y por lo tanto la desaparición de los derechos de las personas en las relaciones civiles. por sucesión investidos del carácter de propietario. cuando se refiere a la muerte. incorporados a nuestra Constitución Nacional en el inciso 22 del art. Pero actualmente solo subsiste la muerte q pone termino a la vida del hombre. ocurrida dentro de la Republica. q son: *certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos. *prueba d la muerte ocurrida en un país extranjero: en principio debe recurrirse a los elementos establecidos por el país en q se produzca. puede hacerse por certificados de los registros consulares. Pero esta circunstancia no puede significar el fin de la existencia de la persona para el derecho. en alta mar o en país extranjero. del fin de la existencia de la persona física. porque causaba la muerte civil. se produce la desaparición o pérdida del patrimonio de la persona. Para Llambías lo de natural no se opone a la muerte violenta. según este autor el calificativo “natural” se opone aquí a la llamada “muerte civil”. *prueba de la muerte ocurrida en alta mar: por copias autenticas de los actos q deben hacer los escribanos de los buques de guerra. en que ese hecho queda equiparado a la circunstancia de poner fin a la existencia de las persona y afecta consiguientemente las relaciones jurídicas q ella tenía constituidas. el hombre transcurre en una existencia que comienza con el nacimiento (en nuestro derecho con la concepción) y termina con la muerte. La muerte del ser humano es un concepto jurídico de gran trascendencia por las consecuencias de ese orden a que da lugar. pero en caso de q sea un ciudadano argentino. El Código Civil en su art. alterando definitivamente las relaciones constituidas en la cabeza del difunto: algunas d estas relaciones se extinguen con al persona q le servia de soporte. 103. respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos. La muerte Prueba de la muerte de las personas  Caso general: tal como lo establece el CC en el art. a los herederos del fallecido q resultan. si no tiene derecho a otra. 105 del CC:”la de los militares muertos en combate. Una situación que quedaba equiparada a una suerte de muerte civil fue la de la apátrida. que pueden equiparase a los efectos de la muerte. por cuanto éste acompaña a la persona en todas sus actividades. Acreedor o deudor q correspondía al causante. la muerte civil producida por la esclavitud.

). durante el cual la muerte d los militares queda sujeta al régimen general. En algunos casos esa complicación no se justifica. Este barco se hundió en pleno invierno en aguas del sur. el cual es engorroso y largo. cuarteles. deben considerarse también encuadradas en la categoría de "naturales" según la expresión del artículo. Civil preceptúa: "Termina la existencia de las personas [alude a las de existencia visible] por la muerte natural de ellas". Es difícil q en estos casos no se haga la denuncia de fallecimiento ante el Registro civil. No se aplica al tiempo de paz. en accidentes etc. el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro. pude acudirse a prueba supletoria. 23. En cambio. hospitales o lazaretos: según al art. el hundimiento de un barco en el océano o la caída de un avión en alguna zona despoblada. 107 del CC: “de los militares dentro de la republica o en campaña. y tbn a los religiosos profesos por la incidencia del voto religioso en la vida civil.394. Es de observar q la prueba supletoria de muerte reglada en el art. debe ser ella probada por quien la invoca. prisiones. Muerte civil La antigua legislación española q estaba en vigor al tiempo de sancionarse el CC. 107 es principal y no supletoria. canales fueguinos. en su art. además es evidente su estrecha vinculación con el art. Sí lo son. el incendio que ha carbonizado completamente los cadáveres. o encontrándose éste. la mera desaparición en circunstancias en las que caben dudas de la supervivencia. Cuando no fuere posible hallar el cadáver. siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. la obligación legal de hacer la respectiva denuncia. por lo q conste de los respectivos asientos. fue el conocido caso del "rastreador Fournier" resuelto por el tribunal de La Plata (año 1952). que. por lo cual la ley 14. admitía como causa de extinción de la personalidad jurídica de los seres humanos. sin necesidad de hacer de los asientos q puedan llevarse en aquellos establecimientos. produce el efecto de extinguir la personalidad jurídica de los seres humanos. hospitales o lazaretos. prisiones.  Prueba de defunción de militares dentro de la republica: según el art. Al no poder obtenerse la partida de defunción se carece del instrumento público que pruebe la muerte de la persona. No son suficientes ni la verosimilitud ni la probabilidad de la muerte. que hace referencia a la cesación definitiva de la vida biológica del ser humano. d ahí tbn q se tuviera disuelto el matrimonio civil y se autorice al otro conyugue 97 . fue empleada por nuestro codificador como lo hicieron los redactores del Cód. El muerto civilmente era reputado fallecido para todos los efectos civiles: de ahí q se abriera la sucesión de sus bienes y se los adjudicara a herederos legítimos o testamentarios. es decir. sino la prueba efectiva de ella que antes de la sanción de la ley 14. la llamada “muerte civil”. En este sentido el art. Muerte natural La muerte natural o biológica. Civil francés en el art. 103 del Cód. El ejemplo que dió lugar a la reforma. y la de los empleados en servicio del ejercito. fortalezas. 33 agregó el siguiente texto al artículo 108 del Código Civil: "En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado. además de la muerte efectiva. comprobada o declarada en virtud de una presunción legal de fallecimiento. por consiguiente. no serían supuestos de aplicación de la dispensa. por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias”. que impone gastos y esperas hasta obtener la declaración judicial de muerte presunta.394 requería la presencia del cadáver o que los testigos lo hubieran visto e identificado. 106 del CC: “de los fallecidos en conventos. homicidios. En principio y en situaciones normales. la prueba de la muerte se presenta como un escollo. no fuere posible identificarlo.Derecho Civil 1  Prueba d defunción en conventos. por lo demás pasa por la autoridades de los establecimientos públicos o privados donde ocurriere el fallecimiento. q alcanzaba a titulo de pena a los condenados a deportación o a cadena perpetua. zona en la cual la sumersión importa la muerte cierta por la baja temperatura del agua. Si tales autoridades omiten esta obligación. no puede hacerse la inscripción. que al realizarse. por ejemplo. sin perjuicio de las pruebas generales”. la prueba legal de fallecimiento en paridad con la prueba de partidas del registro civil. para acreditar ese hecho y que los herederos obtengan la herencia. para que la muerte natural de la persona humana produzca los efectos jurídicos de la extinción de la personalidad de ella y otros que señalaremos más adelante. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación cadáver" Se trata de casos en que es imposible que la persona pueda sobrevivir al acontecimiento en donde desapareció. de las denominadas personas de existencia visible. para contraponerla a la muerte civil y no para excluir las muertes provocadas o las que se producen por medios violentos (suicidios. De ahí que. constituye en nuestro régimen civil el único supuesto. fortalezas. haber quedado sepultados en una mina imposible de remover. La expresión muerte natural. lo cual obliga a iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. 105. o la caída desde un barco en lugar infestado de tiburones. cuarteles.

aunque estuvieran vivos. y especialmente con la del art. y por consiguiente carentes de personalidad jurídica. que su cuerpo pueda ser utilizado por el Banco de Tejidos”. pero es evidente que son de orden constitucional. evita el estancamiento e improductividad de los bienes. como sería la accesoria de muerte civil. Los primeros antecedentes al respecto en la legislación nacional son: el Banco Nacional de Córneas. En cuanto a la supresión de la muerte civil como condena adicional el codificador la estableció sin señalar en la referida nota los fundamentos. dependiente del Ministerio de Salud. es la norma reguladora de la ablación e implantación de órganos materiales anatómico entre seres humanos. la muerte civil queda totalmente proscripta de nuestro régimen jurídico. Banco de Tejidos creados sobre la base del Banco Nacional de Córneas. La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance científico”. referente a las cárceles y de la cual resulta que las penas no deban aplicarse para castigo. de 1977. el derecho tiene en cuenta y resuelve las situaciones que se presentan cuando una persona de existencia visible se halla por largo tiempo ausente de su domicilio o residencia sin que de ella se tengan noticias. da los fundamentos de la supresión de la muerte civil con relación a los religiosos profesos. Vélez Sársfield. 14. 103. Por último. Ausencia con presunción de fallecimiento Fuera de los casos de muerte real comprobada. Esta institución fue duramente criticada. “La muerte civil no tendrá en ningún caso. como pena. resulta incompatible con algunas declaraciones de derechos y garantías de nuestra Ley Fundamental (arts. teniéndolos por muertos.Comprobación de la existencia de la muerte. del 13/2/51. 98 .541. daba lugar a graves inconvenientes cuando se admitía la dispensa de los mismos. al igual que fueron ya definitivamente abolidas anteriormente otras causas. 2 establece: “la ablación e implantación de órganos materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando todos los otros medios y recursos disponibles no artificiales se hayan agotado o no sean suficiente como alternativa terapéutica para la recuperación de la salud del paciente. si bien importaba una suerte de estimulo para el mantenimiento de los votos. ni por profesión en las comunidades religiosas" . debemos mencionar un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia (1975). y resuelve situaciones familiares. el Banco de Vasos Anexo a la Sección Téjidos de la Central de investigaciones. 16). como la esclavitud. 103. parte 2ª. y entre cadáveres humanos y seres humanos.541. es un expediente técnico jurídico de suma importancia práctica porque salva los inconvenientes que se siguen de la prolongada incertidumbre sobre la existencia o muerte de una persona. El art.464 del año 1987. 2: “Toda persona legalmente capacitada podrá disponer para una vez que haya fallecido. en la nota al art. cuando por elevación al episcopado. pues tal instituto. que en el derecho antiguo era también considerada un supuesto de extinción de la personalidad jurídica.464 La ley 21. El instituto de la muerte presunta o de la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido. y dos proyectos del Ministerio de Bienestar Social (1975 y 1976 respectivamente). se creían con derecho a heredar. a seres humanos aunque naturalmente existieran. Además. Con relación a los religiosos profesos. La resolución 662/88 del Ministerio de Salud Pública contiene normas para la ablación e implante. Esta practica se consideraran de técnica corriente y no experimental. que establecía en el art. reglamentado por el decreto 3011/77 y modificada por la ley 23. dispensa de votos u otras causas recuperan la capacidad jurídica que le permitía requerir el registro de los bienes heredados por sus parientes o que éstos.541. según el art. del 5/10/51. Civil. es decir. Las principales disposiciones de las leyes mencionadas se refieren a: 1. hagan presumir su muerte. y reglamenta la realización de prácticas médico quirúrgicas que deben ser empleadas para el cumplimiento de esos fines. ni por pena. la institución de la muerte civil atenta contra la dignidad humana y es contraria al derecho natural. destacando la falta de efectividad del instituto en la práctica y los inconvenientes y trastornos que producía en las familias la vuelta a la vida civil de los religiosos que habían sido declarados muertos. del 27/12/57. y era menester proceder a la anulación de las transmisiones de los bienes efectuadas a favor de los parientes del antiguo profeso. Por consiguiente. Actualmente.Derecho Civil 1 a realizar una nueva unión.  Ley 21. 18. la ley argentina establece una presunción de muerte y señala un procedimiento tendiente a la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido. La muerte civil era una institución que consistía en considerar muertos. con las reformas de la ley 23. a falta de noticias sobre su existencia y paradero. o cuando la persona ausente hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos que. del Cód. Con relación a los condenados era sumamente cruel por agravar aun más la rigurosa condición aneja a la pena corporal. En tales supuestos de ausencia y falta de noticias sobre la existencia y paradero. Concepto de muerte según la ley del transplante de órganos  Antecedentes legislativos Los trasplantes de órganos fueron regulados en nuestro país por la ley 21.

15 y 20 de la ley. Ellos son: a) el cónyuge sobreviviente. b) los hijos mayores de edad. y la intermediación con fines de lucro. Ante la falta de las personas mencionadas o cuando el causante hubiera hecho manifestación escrita de no tener familiares. La actividad de los equipos solo podrá ser desarrollada en servicios o establecimientos oficiales o privados que dispongan de adecuada estructura física instrumental y cuenten con el personal calificado necesario y autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Según el art. 21 reformado por la ley 23. y a falta de él. c) los padres. Estarán a cargo de un jefe. Ellos son: la prueba del hecho físico de la muerte y la prueba del hecho jurídico. e) los abuelos y nietos mayores de edad. El caudal de población y sus 99 . Los jefes y subjefes constituirán sus equipos con expresa autorización de la autoridad sanitaria nacional y dependerán administrativamente de los directores de las instituciones. El hecho de la muerte y su correspondiente prueba son suficientes para generar efectos civiles.Derecho Civil 1 Por su parte el art. siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de sus normas. Los establecimientos o servicios habilitados no podrán efectuar modificaciones sin previo consentimiento de la autoridad sanitaria nacional (arts. 55 del decreto 8204/63.Realización por profesionales. en todo el país. El art. y que se refieren a la prueba de los mismos.Prohibiciones. sin embargo. 5. 8 y 9) 6. c) La inducción o coacción del dador de dar una respuesta afirmativa respecto de la cesión de órganos. “toda persona mayor de 18 años. conforme lo dispone el art. 27 establece prohibiciones respecto del trasplante de órganos: a) La realización de todo tipo de ablación por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su ultima enfermedad. La habilitación de establecimientos dependientes de jurisdicción provincial o municipal será considerada por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autoridad sanitaria. Los actos de ablación e implante deberán ser efectuados por profesionales o equipos de profesionales médicos especializados y de acreditada experiencia recocidos por la autoridad correspondiente. d) los hermanos mayores de edad. El art. será verificado por un equipo médico”. es suficiente con la autorización de uno de ellos. La firma de dichos testigos se requerirá para la inscripción respectiva en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. g) los parientes por afinidad hasta el segundo grado. en pleno uso de sus facultades mentales y en ausencia de voluntad expresa del causante. que estén el lugar del deceso. f) los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive.Consentimiento del dador. Conforme a los arts.Establecimientos autorizados. podrá disponer para después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo para ser implantados en otros seres humanos o con fines de estudio o investigación”. 3. el hecho de la defunción se probará con el certificado médico de defunción expedido por el médico que hubiera asistido a aquel en su última enfermedad. cuando hubiese asistencia mecánica. basta la oposición de alguno para que el trasplante no pueda ser realizado. Las autorizaciones serán reconocidas exclusivamente por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autorización sanitaria (arts. 7. 3. de los familiares o de la autoridad. 4. o sea del hecho que acarrea consecuencias jurídicas. El consejo médico acerca de la utilidad de la donación de un órgano o tejido no será considerado como una forma de coacción o inducción.Carácter revocable y gratuito de la disposición. y por los profesionales médicos que establecieron su muerte. b) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos materiales anatómicos. deberá disponer según lo determine la reglamentación (art. 5. La inscripción del fallecimiento Debemos antes que nada distinguir dos supuestos que son fácilmente confundibles. dispone que en el supuesto de parientes del mismo grado. en razón de que tales hechos están sometidos al sistema registral. por cualquier otro médico requerido al efecto. 4. el director del establecimiento o quien lo reemplace al efecto. en pleno uso de sus facultades mentales. 2. 17.464. a quien eventualmente reemplazará un subjefe. Para referirnos al primero de ellos. y 6). equipara la muerte real con la muerte cerebral cuando dispone: “El fallecimiento de una persona por la cesación total e irreversible de las funciones encefálicas. El beneficio de la gratuidad es aplicable también a los derechohabientes del dador cadavérico. En el caso que no hubiera médico en el lugar donde ella ocurrió. por certificado de defunción otorgado por autoridad policial o civil y la declaración de dos testigos que hayan visto el cadáver. d) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley sin previa autorización de la autoridad nacional. El mismo art. 18 establece el orden de los familiares legitimados para la disposición. los actos de disposición de órganos son esencialmente revocables y además gratuitos. 19). en vida o para después de la muerte. conforme lo establezca la reglamentación.

hospicios o cualquier establecimiento público o privado respecto de las defunciones allí ocurridas. que se deberá proceder en la forma detallada precedentemente. que deberá hacerse la inscripción ante el oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. el que solamente adquiere fuerza de tal. si considera probado el hecho ordene la correspondiente inscripción. Se inscribirán en el libro de las defunciones. De manera tal que el fallecimiento que no hubiera sido inscripto dentro del plazo legal. para que este. o cuando no fuese posible la identificación del mismo. la correspondiente inscripción. aquellos cuyos registros sean ordenados por Juez competente. como las copias de esos asientos tendrán el carácter de instrumento público. 68 del decreto. que en el caso de la prueba supletoria. Prueba supletoria Cuando el art. o que directamente aparezca como no inscripto. que se obtiene en la forma descripta. Tanto el asiento original del Registro.C. la prueba del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento de las personas. Solamente puede ser suplida la falta de partida. Igual carácter se les otorga a las fotocopias de las partidas de los asientos de los originales. por el cual se habilita la instancia judicial para tener por comprobada la muerte cuando el cadáver de una persona no fuere hallado. introducido por la ley 14. deberá ser a través del instrumento público. Para poder inscribir la defunción se debe probar el hecho de la muerte. ante el Juez competente. 108 del C. Requisitos La acreditación de la muerte para producir efectos jurídicos se lleva a cabo mediante la inscripción en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En definitiva. Falta de inscripción de fallecimiento Hipótesis de los conmorientes Puede ocurrir q se produzca el fallecimiento de dos personas de las cuales una sea heredera de la otra en circunstancias tales q impidan reconocer cual murió primero y. los que deberán ser validados por autoridad competente. por tanto. la partida de defunción es el documento hábil para acreditar el hecho jurídico de la muerte y no puede ser reemplazada directamente por otra prueba. 108 del C. o por declaraciones de testigos que sobre el depongan. menciona que a falta de los referidos instrumentos. conforme lo cual se ha organizado un sistema de registros de inscripción de tales hechos. 53 del Decreto ley 8204/63 que dentro de las 48 horas siguientes a la comprobación del fallecimiento. descendiente. la que deberá realizar dentro de las 48 horas de producido el hecho de la muerte. cuando se convierte en acto jurídico por virtud de la inscripción registral. partida de defunción. pariente o en su defecto toda persona capaz que haya visto el cadáver o en cuyo domicilio haya ocurrido la defunción. si se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta o la identificación por suplida. o de los otros supuestos de comprobación. Cuando la muerte ocurriera en lugares apartados dicho plazo podrá ampliarse atendiendo a las circunstancias del caso. si medio transmisión de dchos sobre ellas.394.. con la prueba supletoria documental o de testigos. De aquí se desprende entonces la acreditación de la muerte para producir los efectos jurídicos correspondientes. aeronaves de bandera argentina o en lugares bajo jurisdicción nacional. deberá probarse el hecho de la muerte. Si no fuera así sería muy fácil incumplir con la obligación de la inscripción. c) las autoridades encargadas de llevar los registros acaecidos a bordo de buques o aeronaves. se está refiriendo a la prueba supletoria de la muerte. Es decir. será el acto inicial de los correspondientes registros. Al respecto consigna la norma legal. 53 del decreto. Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción. por lo que la prueba del hecho de la defunción. b) los administradores de hospitales. o subsane las omisiones que se hubieren detectado. Expresa el art. yace del otorgamiento del certificado de defunción por el médico de cabecera u otro requerido.Derecho Civil 1 modificaciones interesan al Estado. Y este simplemente se conseguirá con la previa comprobación por los medios supletorios señalados. con el pronunciamiento judicial. las que ocurran en buques. a) el cónyuge. conforme lo dispone el art. ésta recién tiene andamiento cuando el juez se pronuncia sobre ella. lo hará saber a la Dirección General para que ésta promueva a través de la instancia judicial competente. las sentencias sobre ausencias con presunción de fallecimiento. es decir. Así en el caso de que el marido y la mujer perezcan en un accidente. como reza el art. A su vez si la falta de inscripción fuere detectada por el Oficial Público. 52 del mencionado Decreto ley: todas las que ocurran en el territorio de la nación. que el juez podrá disponer de la pertinente inscripción o dificultad de identificación. no al hecho jurídico. Otro supuesto de prueba supletoria del hecho de la muerte lo consigna el agregado al art.C. especifica el art. si no dejaren hijos tendría la 100 .

A este ultimo se le admite una excepción en cuanto al domicilio “convencional”. efectos en cuanto a los dchos patrimoniales del difunto: los dchos patrimoniales no se extinguen con al muerte del titular. Tenemos al respecto varias soluciones:  Dcho romano y antigua legislación española: se presumía q el fallecimiento había sido simultaneo. se presume q el varón ha resistido mas q la mujer.  Sistema francés: teoría de los pre-morientes. etc. Sucesión por causa de muerte Concepto: la sucesión respecto de un dcho tiene lugar cuando el titular es reemplazado en ese carácter por otra persona. sino q se transmiten a los sucesores. sin distinción de sexos. Sobre la base de la teoría romana los autores del código de napoleón imaginaron un sistema complicado de presunción. efectos en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto: la muerte incide en la eficacia jurídica de tales atributos. tales como el dcho a la vida. sin q se pueda alegar transmisión alguna de dchos entre ellas”. Así dispuso el art. al honor.Derecho Civil 1 mayor importancia saber cuál de los conyugues falleció primero. y así mismo q el padre había sobrevivido al hijo impúber. pero si la diferencia de edad no alcanza el año. porq si bien importa la extinción de este. etc. A la primera se la denomina transmisión activa y a la segunda transmisión pasiva. como la acción de calumnia q puede ser continuada por el conyugue. Finalmente en cuanto al patrimonio. si bien como proyección de la personalidad en el ámbito de los bienes. 2. fundado en q no puede concebirse un estado independiente del individuo. pues en tal hipótesis se sostenía q el hijo púber había sobrevivido al padre. 2) de los 15 a los 60 años. pues a falta de esa prueba se considerará q fallecieron al mismo tiempo. la tutela y la cuartela. sino la condición de un contrato proyecta su eficacia mas allá de la muerte de quien lo instituyo. Estas disposiciones dividían la vida en tres etapas: 1)hasta los 15 años se presume el fallecimiento anterior del menor de los implicados. Tbn se extinguen las acciones personales contra el difunto. Cesan los dchos de la personalidad. Para este sistema es necesario q ambos muertos sean herederos recíprocos. se presume q ha fallecido primero el anciano. de modo q no se pueda saber cual de ellas falleció primero. Si se trata de un individuo de la etapa primera y uno de la tercera. Es lo q ocurre con los dchos de familia: la muerte disuelve el matrimonio y con ello extingue los dchos y deberes conyugales. afectando a los herederos de este como otra consecuencia mas del contrato. otro tanto pasa con al patria potestad. la muerte no produce un efecto tan radical. con la capacidad y el domicilio. así como las acciones penales privadas o de instancia privadas. Igualmente se opera la sucesión cuando una persona sometida a prerrogativa jurídica de otra traspasa a un tercero el deber q le incumbe. y por desaparición de este quedan adjudicados a favor de sus sucesores. en nuestro régimen no juegan presunciones legales de ninguna clase.  Solución de nuestro código: Vélez Sárfield dejo de lado la teoría del código francés y se atuvo al criterio de Freitas. de tal manera q la extinción de la persona importa tbn la de estos atributos. q la herencia sea intestada y q los fallecidos hayan muerto en un mismo accidente. ej: acción de reclamación de filiación. indistintos supuestos los herederos pueden promover acciones de estado correspondientes a su autor de derivación patrimonial. 3. los cuales quedan sin titular.. Por el contrario. 3) después de los 60 se supone q el mas joven ha sobrevivido al otro. q no siendo un atributo de la persona. Pero no fue contemplado el caso de la existencia de un individuo de la etapa intermedia con otro de etapa diferente. tal como sucedería con el nombre. se presume primero el fallecimiento del mayor alegando q el mas joven pudo resistir a la muerte por un lapso mayor. a su vez. dando lugar al fenómeno jurídico de sucesión llamado “mortis causa”. y quien pretenda la transmisión de dchos entre los fallecidos tendrá q probar efectivamente q uno d falleció antes q el otro. a menos q se tratara de padres e hijos. se extingue con la muerte de las personas. Efectos de la muerte con relación a los dchos 1. de no poderse acreditar esa transmisión de dchos entre los conyugues. No hay allí transmisión de un atributo de la persona ( lo q seria inconcebible) sino q los bienes q quedaban abrazados a la personalidad del difunto. los bienes d cada uno de ellos serian transmitidos a sus respectivos herederos. por lo q no había mediado transmisión de dchos entre los fallecidos. naturalmente son contempladas algunas excepciones. como universalidad o conjunto de los bienes del difunto se transmite a los sucesores q los reciben e incorporan a su propio patrimonio. se presume q fallecieron todas al mismo tiempo. a la salud. 101 . efectos en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto: en principio la muerte provoca la desaparición de los dchos extramatrimoniales de la persona fallecida. pues el otro en calidad de heredero suyo transmitiría. 109. concebido en estos términos: “si dos o mas personas hubiesen fallecido en un desastre común o cualquier otra circunstancia. Por consiguiente. a la libertad. impugnación de paternidad. a sus propios parientes. teniendo en cuenta la edad y el sexo. En cuanto al estado.

en lo sustancial. cuyo preceptos. El plazo de tres años. VIII. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. susceptible de ocasionar la muerte. crean la presunción legal de fallecimiento: a) El denominado"supuesto ordinario": ausencia sin noticia por el lapso de tres años. sus amigos o sus intereses patrimoniales por tanto tiempo si está vivo. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Codigo”. como incendios. Los frutos y productos de la herencia le corresponden. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto. que produce efectos casi iguales a los de la muerte natural comprobada. 1ª (arts. causa la presunción de su fallecimiento. es dable presumir el fallecimiento del ausente. 110 a 125) han sido sustituidas por las de la ley 14. no sólo en el ámbito de las relaciones jurídicas patrimoniales. (1) Casos ordinarios. se llega a la declaración de la muerte presunta del ausente o desaparecido. terremotos. acción de guerra. Este supuesto. Régimen Legal Las normas del Cód. Secc. o que ha sido puesto en ella por juez competente. Se trata aquí de una presunción legal de fallecimiento en virtud de una simple ausencia prolongada. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente.. 22 a 32). y está previsto en el art. Refiriéndose a esta misma el art. al que nos referimos en el punto anterior. A este respecto dice el art. El primer supuesto está previsto en el art. Casos y Términos La ley 14. pues este es helecho q aparece revestido con gran probabilidad. etc. es decir por la razón de la muerte del titular de la relación jurídica o del sujeto pasivo de la misma. sino tamién en las familiares. nuevas nupcias. En los dchos comprendidos en la sucesión mortis causa. sino que establece una presución de fallecimiento por ausencia o desaparición en los casos que prevé. y deriva justamente d la ausencia prolongada y falta d noticias sobre el paradero. 23. ya no habla simplemente de "ausentes con presunción de fallecimiento". 3417: “El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia. con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión. 33 se instituye la declaración de muerte como si fuera comprobada en los casos de que el cadáver no fuera hallado en ciertas circunstancias o no fuere posible su identificación.. 1ª. En tales casos. quedan en principio contemplados todos los dchos patrimoniales pertenecientes al autor de la sucesión. contados desde el día en que ocurrió.” Muerte Presunta Noción: Es la situación q se presenta cuando una persona se ausenta del lugar d u domicilio d residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia alguna d su existencia. sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años. salvo el del art. Lib. acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario. haya o no dejado apoderado. continúa la persona del difunto. ley 14. pues dados los adelantos técnicos en materia de comunicaciones. denominado por Llambías extraordinario genérico comprende toda suerte de catástrofes. 1º. 22 de la ley 14. La ley prevé la solución adecuada. sin que haya ocurrido algunos de los sucesos que están previstos como casos extraordinarios.394. 3279: “la sucesión es la transmisión de los dchos activos y pasivos q componen la herencia de una persona muerta. o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuvieren noticias por el término de dos años. 31 fueron tomados. terremoto u otro suceso semejante. 1) Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio. es muy improbable que una persona normal pueda permanecer sin comunicación con su familia. y no se tuvieran noticias durante dos años. El nuevo régimen legal. o pudo haber ocurrido el suceso" 102 . Civil. inc. acreedor o deudor.394 (arts. y es propietario. Cabe señalar que por el art. se adapta a las condiciones de la vida moderna y resulta suficiente y prudente. Este plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente". ya que si reaparece el ausente o se tienen noticias fehacientes de su existencia.Derecho Civil 1 La sucesión puede ser por actos entre vivos o mortis causa. Civil del año 1954. que es la mitad que establecía el Cód. (2) Caso extraordinario genérico. Cabe destacar que la presunción es juris tantum.394 prevé tres supuestos que. del Anteproyecto de Cód. b) El denominado por la doctrina "caso extraordinario genérico": desaparición de una persona que haya estado en un lugar donde ha ocurrido un suceso susceptible de ocacionar la muerte. Civil referentes a la "ausencia con presunción de fallecimiento" contenidas en el Tít. aproximándose al sistema germánico de la declaración judicial de muerte.. en las que se disuelve el vínculo matrimonial que tuviere el sujeto cuya muerte presunta se declara y en consecuencia el cónyuge supérstite puede contraer según esta ley. acciones de guerra.394 que preceptúa: "La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República. ella se desvanece. y que despúes del trámite judicial que reglamenta. una vez realizados. a la persona q sobrevive. c) Casos denominado por la doctrina "extraordinario específico": que se da cuando una persona se hubiere encontrado en una nave o aeronave naufragada o perdida y no se tuvieren noticias de su existencia por el lapso de seis meses.

como el anterior.394. Civil. Juez Competente. Al respecto el art. Con esta denominación nos referimos a los supuestos contemplados en el inc. según el precepto del art.Cualquier socio cuando en el contrato se hubiese contenido que la muerte de uno de ellos extingue la sociedad: . no se trata ya de simple ausencia y falta de noticias de una persona. con arreglo a lo dispuesto en el art.Los parientes en grado no sucesible. ley 14. denominado extraordinario genérico.394 preceptúa: "En los casos de los arts. El art. Tramite Judicial Para La Declaracion De La Muerte Presunta. 16”. uso o habitación por su interes en la consolidación del dominio: . . 4. 24 de la ley 14394. 2. ello comprende cualquier accidente aislado individual q x sus circunstancias de lugar a las mismas presunciones q un combate. simple título ejemplificativo: ..El Ministerio Público cuando no actúa en representación de un incapaz. es menester seguir un juicio a ese efecto. Requisitos. todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate" La expresión "todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate". Al respecto deben distinguirse los requisitos de procedencia de la acción y los requisitos de admisibilidad de la misma. Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida. aun cuando se encuentre separado legalmente y no tenga vocación hereditaria. 19 de la ley 14. no es indispensable que en el suceso hayan desaparecido o perdido varias personas. 2º del art. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente. podemos mencionar a los siguientes. 23 de la ley 14. si puede tener interes en contraer nuevo matrimonio. dada la mayor probabilidad de muerte que sugiere la falta de noticias en nuestra época.394). de ahí la reducción del plazo a dos años. por ser una fórmula genérica. No hay dificultad para que este juicio tramite en el mismo expediente donde se hubiese declarado la ausencia del desaparecido. etc. Este interes no lo tendría en cambio el cónyuge divorciado vincularmente. Todo lo cual muestra la indenpedencia de ambos procesos. en que los medios de búsqueda y de comunicación se han perfeccionado. La norma q estamos tratando utiliza la expresión “u otros sucesos semejantes susceptibles d ocasionar la muerte”. dado que si bien no tiene interes patrimonial. en su defecto. el cual podrá celebrarse una vez obtenida la declaración de fallecimiento presunto (Borda). 24. La ley prevé ante quien ha de promoverse la respectiva acción y bajo cuales requisitos. pues su derecho no están subordinados a la muerte y lo mismo pueden accionar. precedentes. etc. 1. Para establecer el fallecimiento presunto de una persona desaparecida. Con respecto a los que no tienen acción podemos citar entre otros: .. ni la declaración de la ausencia permite prescindir de la justificación de la diligencia realizadas para conocer el paradero del desaparecido (art. cubre todas las posibilidades de interes y viene a ser más adecuada que la enunciación causística del derogado artículo 113 del Cód. . terremoto. promover el juicio y pedir la declaración de la muerte presunta y del día presuntivo del fallecimiento.Derecho Civil 1 En estos supuestos. En este caso.El beneficiario de un seguro de vida. 26. pues en el juicio de ausencia no es un presupuesto indispensable del juicio de presunción de fallecimiento.394. no se tuviere noticias de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido" La reducción del término se justifica en estos casos. .El cónyuge del ausente. Procedimiento.Presuntos herederos legitimos o instituidos en testamento: . 24 de la ley 14. Personas Que Pueden Pedir La Declaracion Del Fallecimiento Presunto. Entre los que por tener derechos subordinados a la muerte del ausente. (3) Casos extraordinarios específicos. el de la última residencia del desaparecido. sino de la circunstancia de haber estado en lugares que hacen más probable su muerte. podrán pedir la declaración del día presuntivo del fallecimiento justificado los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. 103 . 3. parte final dice: “La competencia del juez se regirá por las normas del art. Pero no es obligatorio que así sea.Los acreedores del ausente.El nudo propietario cuando el desaparecido fuese titular del derecho de usufructo. así como también cuál ha de ser el procedimiento que debe seguirse para obtener la declaración judicial pertinente. pueden. Por tanto es juez competente el del domicilio o.

2).. La ley no señala en que lugar debe hacerse la publicación 104 . el accidente o el naufragio o pérdida de la nave o aeronave donde hubiere estado el desaparecido. 22. tal como el incendio. el transcurso del tiempo fijado por la ley. incluso por testigos. eventualmente. su designación es indispensable: por lo tanto la no intervención del mismo traería como consecuencia la nulidad de lo actuado. ley 14. Debido a las funciones que desempeña. Requisitos De Admisibilidad De La Accion. 25 señala también que el juez “.394 que exige no solo la justificación de los extremos legales. 21).Derecho Civil 1 I. 3) Si fuere el caso. Llenados estos recaudos el juez debe abrir el juicio de presunción de fallecimiento y ordenar el trámite correspondiente. Procedimiento. además. (3) Publicación de edictos. El procedimiento comienza con la demanda en la cual se denuncia el fallecimiento presunto por alguna de las personas que según la regla del art. y de la presencia del mismo en el lugar del hecho. Son requisitos puramente formales o procesales que hacen a la regularidad del juicio. nombrar defensor del ausente o dar "intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción" (art. Es claro que esta comprobación de la seriedad resulta innecesaria si previamente se ha declarado la ausencia del desaparecido (art. o sea la existencia del domicilio del desaparecido. Si se desconociere el domicilio o estuviere constituido fuera del país. lo cual se considera como un elemento justificativo de la seriedad de la denuncia. la prueba del hecho extraordinario. efectuadas en aquellos lugares en que era dable esperar que estuviese o se supiese de él. debe. Pero es claro que si el peticionante no se acoge a los términos breves de 2 años y 6 años es dable eximirlo de la prueba de las circunstancias aquí previstas. y en su caso el acontecimiento que configure el caso extraordinario. En consecuencia representa y defiende al ausente durante todo el juicio. No se trata de la comprobación de un hecho puramente negativo. Se refieren a los extremos exigibles para que sea viable la tramitación intentada. Es lo que resulta del art. inc.citar a aquél [alude al ausente] por edictos. el terremoto. o sea que es dueño de un derecho subordinado a la muerte del desaparecido. 2) Que se justifique la competencia del juez. 24 y 16. como una garantía de seriedad y justicia del pronunciamiento a dictarse en materia tan importante como esta. 22. En la demanda se expondrá. Si el juez competente considera justificados los requisitos para la procedencia del trámite solicitado. para que quede llenado este recaudo. la falta de noticias. que incide en la existencia jurídica de la persona. una vez por mes. Como la mejor garantía de la justicia de la decisión a adoptarse. pues en caso contrario carecería de interés para solicitar la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. a la que deberá. bastará la comprobación de la última residencia del desaparecido dentro del distinto magistrado. Tales diligencias pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba. desde luego acompañarse toda la documentación que acredite el derecho invocado u ofrecer la prueba tendiente a demostrar su habilidad legal para formular la denuncia y solicitar la declaración de muerte presunta. Los requisitos de esta clase que hacen a la procedencia o viabilidad de la acción por presunción de fallecimiento son: 1) Que la desaparición de la persona que se denuncia. 4) El cumplimiento del procedimiento legal adecuado y especialmente el llamado por edictos durante 6 meses sin resultado favorable. sino de la realización de averiguaciones infructuosas sobre la existencia de la persona. durante los plazos determinados por la ley que son variables. como primera medida. a la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. 24 están facultadas para promoverlo. durante seis meses". 2 años en el caso extraordinario generico (art.. como ya se ha visto: 3 años en el caso ordinario (art. sino también de la “realización de las diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente”. y consiguientemente en las relaciones jurídicas pendientes. El defensor del ausente (sea oficial o abogado de la matricula) tiene funciones similares a los del curador ad litem en el juicio de insanía. Son los extremos legales que han de acreditarse en el curso del procedimiento para que el juez deba dictar la declaración de fallecimiento presumido por la ley. 2) La subsistencia de la situación de la carencia de noticias. Este procedimiento legal está integrado por las siguientes etapas: (1) Demanda. esté abonada por una comprobación que prima facie demuestre la verosimilitud del hecho. genérico o específico. los hechos que se tienen que probar: la ausencia.394). Deberán proponerse además las diligencias probatorias con las cuales se desmostrará la realización de los supuestos legales para la declaración de fallecimiento presunto y día de fallecimiento. Ii. Tales son: 1) La falta de noticias sobre el desaparecido. la ley fija un procedimiento preciso que es menester cumplir para llegar. 5. dentro de su jurisdicción. El mismo art. por referirse a la comprobación de simples hechos y no haber al respeto limitación legal alguna. (2) Defensor del ausente. la acción de guerra. 3) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción intentada. pero se trataría de una nulidad relativa y por lo tanto susceptible de confirmación. inc. Requisitos De Procedencia De La Accion. 1). 25 de la ley). 24 de la ley 14. y 6 meses en el caso especifico generico (art.

el último día del primer año y medio. La ley prevé la inscripción de la sentencia del fallecimiento presunto en el Registro Civil. debe ajustarse a las reglas para que su determinación establece el art. pues un juez prudente puede ordenar que la publicación se haga en los órganos de difusión del lugar de su competencia territorial y también en uno del lugar en que se tuvieron noticias de que el ausente se encontraba por última vez. pero alguna parte de la doctrina y jurisprudencia entiende que deba hacérsela en el lugar correspondiente al de la última noticia. La Declaracion Judicial De Muerte Presunta No Hace Cosa Juzgada. aunque transcurriesen más de seis meses de la iniciación del juicio. si hubiere lugar a ello.394 debe hacerlo el juez al pronunciar la declaración del fallecimiento presunto. 22. Determinacion Del Dia Presuntivo Del Fallecimiento. fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro del estado civil de las personas. según lo prescibe. no hay motivos razonable para postergar la prueba de los hechos hasta el vencimiento del término de los edictos pudiendose recibir las medidas pertinentes son independiente dicho término. Las funciones de este curador se limitan a la conservación y administración de los bienes. según Llambías y Arauz Castex. 3 del decreto ley 8204/63. (5) Mandatario con poder suficiente o curador de los bienes. 27 de la misma ley. El art. Abelenda considera como más acertado el último criterio. cuyos términos son los siguientes: "Se fijará como el día presuntivo del fallecimiento:1) En el caso del art. 27. Son partes en el juicio de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. informaciones sobre los registros electorales y sobre eventual expedicción de documentación personal. 23. si quisiera hacerlo. con la declaración de ausencia simple que pudo haberse hecho en un trámite anterior tendiente a dar protección a bienes abandonados por una persona que se ausente de su domicilio o residencia. el solicitante. así lo establece el art. 6.. al término de publicación de edictos. el denunciante que haya acreditado su legitimación. siendo el resultado de una comprobación de la realización de los supuestos de hecho consignados en la norma como base de una presunción iuris tantum. así como el defensor del ausente. y si no estuviese determinado. incluyendo. (4) Recepción de pruebas. no podrá emitirse la declaración judicial de muerte presunta si no se hubiese cumplido con la exigencia de la publicación de edictos citatorios durante seis meses una vez por mes. y siendo así. Aun cuando la ley pareciera insinuar que la recepción de la prueba debe hacerse con posterioridad al llamado de edictos. recibida la prueba y oído el defensor.586 dispone: “deberán asentarse en el libro de defunciones. deberán rendir la prueba que acredite los requisitos de admisibilidad. 22 o el 23. es posible volver sobre el asunto o materia del juicio y dejarla sin efecto sobre la base de la demostración de hechos que acrediten que el ausente o desaparecido está con vida o que vivió hasta la fecha posterior al día señalado en la declaración judicial como el del fallecimiento presunto. Durante el proceso. 52 inc. no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento.. 26 de la ley 14. designará. y por tanto persuada de la efectividad de los hechos presuntivos del fallecimiento. 26 establece limitación. 51. La expresión "pasados los seis meses" alude. o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenientemente el mandato". 3 de la ley 14. para conocer el paradero del ausente". Declaracion Judicial Del Fallecimiento Presunto. En cuanto a los medios de prueba a que se puede recurrir no hay limitación alguna y todos son admisibles. En la última parte del art. inc. 25 también establece ". ni suple la comprobación de las diligencias realizadas. y que se realizaron los supuestos que hacen presumir la muerte según el art. además. en vez de hacerla en el del juicio.. el defensor que nombre el juez al ausente y el Ministerio Público.. el día del término medio de 105 .” Y para todo el país.394. declarará el fallecimiento y fijará el día presuntivo de la muerte ajustándose a las reglas del art. inc. pero sin que aún exista duda sobre su existencia. La declaración de ausencia que prevé el art. Una vez cumplidos los trámites que la ley señala y oído el defensor. El juez deberá valorar los elementos de convicción y si de ellos resulta que el promovió el trámite judicial procuró sin éxito tener noticias del ausente y que tenía derecho subordinado a la muerte de él. En virtud de ello el art. declarará el fallecimiento presunto del ausente. y resulta suficiente la testimonial para acreditar la realización de las diligencias tendientes a ubicar al desaparecido. 1º. 19. ya que. 26 de la ley 14. 3) las sentencias sobre presunción de fallecimiento. ya que las diligencias tendientes a averiguar la existencia y paradero del ausente no puden suplirse.2) En el que prevé el art. incluso el que prevé el art. La sentencia en la cual se declara el fallecimiento presunto de una persona no hace cosa juzgada. el juez... el día del suceso en que se encontró el ausente. una vez oído el defensor. pero el pedido de declaración de ausencia con muerte presunta debe incluir una exhaustiva investigación sobre el posible paradero del ausente. Otros juristas y tribunales entienden que debe hacérsela en el Boletín Oficial y en los diarios o periódicos que el juez designe. Así lo establece el art. 19. La fijación del día presuntivo del fallecimiento que según el art. un curador a sus bienes siempre que no hubiere mandatario con poderes suficientes. la causa queda en estado de pronunciarse sentencia. por ejemplo. 7. 8. que preceptúa: "Pasados los seis meses.Derecho Civil 1 de los edictos. lo cual puede significar que la presunción de muerte quede sin efectos o que se introduzcan cambios fundamentales en el orden de la sucesión del presunto fallecido.

ley 14. constituye un hecho que hace presumir fundadamente que vivía en aquel momento. transcurridos 5 años desde el día presuntivo d fallecimiento u ochenta años del nacimiento del presunto muerto (art 30 ley 14. Se trata de un derecho resoluble. En este periodo los herederos o legatarios podrán hacer partición de los bienes.  Período d Dominio Pleno: a partir d la conclusión del período d predotación. ello significa que se deja constancia en el registro. constituye condición resolutoria cuyo cumplimiento lo dejaría sin efecto con alcance retroactivo. Puede prescindirse de este periodo cuando. la inscripción de los bienes en el registro correspondiente debe hacérsela mediante una prenotación. El inventario es formal. 3) En los supuestos del art.394 deben contarse desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente debe entenderse el suceso que colocado en el postrer lugar de una serie de actos de la vida de relación de una persona. por ejemplo. El dominio está sujeto a resolución por la reaparición del ausente o por noticias ciertas de su existencia (art. En esta etapa los herederos reciben el dominio de los bienes previo inventario. de dominio imperfecto o de indisponibilidad relativa. por haber invocado el denunciante el fundamento de su habilitación para pedir la declaración de ausencia. Garantías A Favor Del Ausente. a los efectos de la caducidad automática de la prenotación (art. ley 14. pero para enajenarlos o gravarlos necesitan autorización judicial. pues carecen de facultades para enajenar o gravar los bienes sin autorización judicial (art. con retroactividad al momento de la apertura de la sucesión. la sentencia determinará también la hora presunta del fallecimiento. El periodo de prenotación. Este período. En caso contrario.394) Durante el periodo de prenotación. primer parrafo). al fijarse el día presuntivo del fallecimiento. además del inventario judicial. 28). la reaparición del ausente o la noticia inequívoca que se llegara a tener de su existencia. Así. 23. Dictada la declaración de herederos. es decir. los derechos sucesorios de los herederos se hallan limitados. y se realiza en presencia de los interesados. 29.). tbn llamado d entrega definitiva o dominio consolidado.394 y 952 del C. La apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos en el supuesto de declaración de fallecimiento se operan en la fecha presuntiva de muerte (art. 30). 2) transcurridos ochenta años desde el día del nacimiento de la persona presuntamente fallecida (srt. es necesario tramitar el juicio sucesorio correspondiente y la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble. ese hecho (el desembarco) constituye la "última noticia". el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido.Derecho Civil 1 la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. 106 . que se presentasen con posterioridad. tal vez esté abierto y conste en el proceso de declaración. 28 in fine). Además el dominio de los sucesores del presumiblemente fallecido se halla subordinado a la no reaparición del ausente. Si está cerrado. tiene lugar una vez q finaliza el periodo d predotación. o que el desaparecido hubiera cumplido ochenta años. 30. 2º. Si son bienes registrables se inscriben con la prenotación del caso (art. Constituye una garantía a favor del desaparecido para el supuesto de reaparición. La transmisión sucesoria en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento tiene características particulares:  Obligación de efectuar inventario judicial de los bienes del ausente. es decir una constancia junto a la inscripción que exprese que ese bien proviene de una persona presuntamente fallecida con constancia al día presuntivo de la muerte o del nacimiento del causante. Precisar el día presuntivo de fallecimiento es trascendental. quedan diferidos a favor de aquellos los derechos del ausente. hay una indisponibilidad relativa pues se tiene el derecho de usar y gozar de los bienes. hubiesen pasado cinco años desde aquél o hubiese ya cumplido 80 años el desaparecido (art. pero no se puede disponer de ellos sin cumplir con el tramite de la autorización judicial. pudiendo disponerse libremente de los bienes. y una cautela para los herederos concurrentes o preferentes. se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento". Civ. Como vemos. 28.  Periodo Prenotación. termina alternativamente de dos maneras: 1) transcurridos cinco años constados desde el día presuntivo de fallecimiento. al día presuntivo del deceso. Cuando fuere posible. 22 de la ley 14. el heredero tiene plena disposición d los bienes recibidos. 3282 del Cód. Si el ausente dejó testamento.C. que se trata de una declaratoria de herederos derivada de un fallecimiento presunto. La existencia del periodo de prenotación depende de diferentes circunstancias: que hayan transcurrido o no cinco alos desde el día presuntivo de fallecimiento hasta la fecha de la inscripción y entrega de los bienes. inc. por cuanto ese día se abre la sucesión del presunto difunto.). Como los plazos según el art. es decir. el juez dispondrá que se lo abra (arts. Según la doctrina mayoritaria.394). conocida la fecha de desembarco de un tripulante de un barco sin que con posterioridad se haya tenido noticia de él. mediante escribano designado de oficio por el juez. Desde este momento quedará sin efecto la prenotación. Efectos Apertura De La Sucesión. 30). y en consecuencia se determina quienes tienen derecho a los bienes de aquel.

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Efectos con Relación a la Sociedad Conyugal En la declaración d fallecimiento presunto, la sociedad conyugal no se extingue d pleno derecho, x la sola declaración. En la declaración d fallecimiento presunto la sociedad conyugal se puede disolver en 3 momentos distintos: a) en 1º término se faculta al cónyuge presente a optar entre la disolución o el mantenimiento d la sociedad conyugal, hasta finalizado el período d prenotación. En este caso la presunta viuda puede pedir la disolución inmediatamente después o posteriormente. b) Si el cónyuge supérstite contrae nuevo matrimonio, en ese momento se disuelve la sociedad conyugal. c) Conforme al art 30, la sociedad se disuelve una vez transcurrido el período d prenotacion. Efectos exptrapatrimoniales. La declaración de fallecimiento presunto además de incidir en la relación matrimonial, produce otros efectos de caracter extrapatrimonial; así por ejemplo, si el presunto fallecido ejercía sobre sus hijos la patria potestad, está se extinguirá a raíz de la declaración, ya que faltaría uno de los sujetos de esa situación jurídica. Si el presunto fallecido reaparecía, renace la patria potestad. Lo mismo ocurre si media tutela o curatela, sea que el presunto fallecido fuese tutor o curador, o bien pupilo, dado que si el presunto fallecido era incapaz, la tutela o curatela no tiene razón de ser, por cuanto faltaría el sujeto sobre el cual se ejercía; y sí bien el presunto fallecido tenía funciones de tutor o curador también se extingue la relación entre éste y su representado (sin perjuicio que al incapaz se lo nombrara otro tutor o curador), por motivos analogos a los ya expresados. La tutela o curatela no resurgen en caso de reaparición del ausente pues si el presuntamente fallecido es el representante, debió haberse designado a otro; y si era el incapaz, no se justifica que nuevamente se otorgue ipso iure la representación a la misma persona. Reaparición del Ausente El reaparecido tiene derecho a reclamar sus bienes, pero la medida d esa restitución por parte d los herederos varía según el momento en q aparezca el ausente: a) período d predotación: si se presentara durante este período, esto hace q quede sin efecto la transmisión del dominio hecha a favor d los herederos, en virtud d la condición resolutoria a la cual ese dominio estaba sujeto; x lo q deben restituir la posesión d los bienes al reaparecido (art29 ley 14.394). Con respecto a los frutos y productos, el mismo art 29 d la ley 14.395 establece q se aplicarán reglas relativas a los poseedores d buena o mala fe. Al disponer nuestro CC q el poseedor d buena rehace suyos los frutos percibidos (art 2423 CC) entendiendo x tales los efectos naturales o industriales desde q se alzan o se paran y los frutos civiles desde q recobran o reciben (2425). El dominio d los frutos al poseedor se transmite x la mera percepción, es indiferente q no hayan sido consumidos, x lo q el fruto percibido y no consumido se mantiene en el dominio del poseedor d buena fe. Los productos siempre deben ser restituidos al titular del dominio d la cosa productora (2444) no importando q el poseedor fuera d buena fe. si el heredero es d mala fe, lo q sucede cuando oculta su conocimiento de la existencia del ausente, o q sabe d su existencia o q conoce circunstancias q harían variarla fecha presuntiva d fallecimiento con la consiguiente incorporación d otros herederos, debe restituir los frutos y productos percibidos y los q x su culpa hubiera dejado d percibir, asi como los frutos civiles q hubiera podido rendir una cosa no fructífera si el propietario hubiera podido sacar beneficio d ella. b) Presentación en el período d dominio pleno: aún cuando los herederos han podido disponer d los bienes q integran el patrimonio, el dominio d los q todavía tengan se revoca o resuelve en favor del ausente reaparecido. X ello la ley dispone q si el ausente reapareciese, podrá reclamar la entrega d los bienes q existiesen y en el estado en q se hallasen, los adquiridos con el valor d los q faltaren, el precio q se adeudase d los q se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos (art 32 1º párrafo ley 14.394). a. Régimen d frutos y productos: si bien el art 32 dispone la vigencia d las reglas relativas a las obligaciones y derechos del poseedor d buena o mala fe, los cierto es q el1º párrafo impone la obligación d restituir los frutos no consumidos, con lo q se excepciona la regla gral conforme a la cual el fruto percibido no se restituye cuando el poseedor es d buena fe. Borda dice q se trata d un mero error material d la ley y q debe entenderse q dice “no percibido”. La cuestión no parece poder solucionarse x esta via, x lo q si bien la inversión d la regla es injustificada, corresponde atenerse a ella (conforme Arauz Castex) b. Heredero preferente o concurrente: si concurrido el período d predotación se presentasen herederos preferentes o concurrentes, deben ejercer la acción d petición d herencia (art 32, 2º párrafo). El art 4024 dispone q: Después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el artículo 30 de la ley 14.394, la acción del cónyuge y descendientes del presunto fallecido

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para hacer valer sus derechos, prescribe a los diez años. Esta prescripción rige también para los herederos instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento. Esta prescripción se aplica a los demás herederos legítimos no anunciados en el precepto. Supuesto del art 33 d la ley 14.395 (remisión artículo 108 CC) A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan. (Párrafo agregado por la Ley 14.394). En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. Simple Ausencia y Muerte Presunta Régimen Legal De Ambos Institutos. Distintos Significados De La Palabra Ausencia. El vocablo "ausencia" designa el hecho o la circunstancia de que alguien no está presente, en un momento dado, en un determinado lugar, donde debiera estar o donde su presencia es requerida. En el sentido técnico que se le da en las ciencias jurídicas designa, en cambio, no ya situaciones de simple no presencia, sino de ausencia calificadas por ciertas circunstancias especiales que configuran supuestos normativos a los cuales la ley atribuye, en cada caso, ciertas consecuencias jurídicas aunque difieran entre sí. Podemos señalar los siguientes supuestos, de ausencia calificadas por la ley en el derecho argentino:  Ausencia de una persona cuyo domicilio del lugar de un juicio, se ignora. Aquí se trata indudablemente de la vinculación de una persona humana con un lugar que, desde luego, no es el de su domicilio, porque éste es ignorado, sino el de un juicio. Este supuesto está previsto en los Cód. de Procedimientos en lo Civil y Comercial que para asegurar el principio de contradicción y la defensa en juicio de las personas cuyo domicilio se ignora, arbitran como recurso técnico la citación por edictos y la designación de un curador ad litem que ha de representar al citado en caso de incompetencia. La ausencia en que estos supuestos de las leyes rituales se toma en cuenta, es la referente al lugar en que se tramita el juicio, en el cual está o pueda estar interesada la persona ausente cuyo domicilio o residencia se ignora. En estos casos de duda existe, al menos antes las leyes procesales, de que la persona citada por los edictos está viva y la solución legal es suficiente para asegurar la integridad patrimonial de las personas y la defensa de sus derechos, pues a falta de comparecencia, después de publicados los edictos citatorios, el ausente debe ser representado en el juicio de que se trata, y exclusivamente en él, por el defensor oficial, que actúa como curador ad litem hasta que el ausente comparezca por sí o por representante o, en su caso, se acredite su fallecimiento. No se advierte, pues, la necesidad de declarar incapaz a este ausente y someterlo a curatela.  Ausencia con relación a un juicio determinado. Se origina cuando una persona de existencia visible citada con arreglo a derecho para que comparezca a un juicio en el cual está interesada, o en el cual deba deponer como testigo o dar una declaración como perito, no comparece. Las leyes de procedimientos en lo civil y comercial contemplan la situación de la persona que es demandada y que debidamente notificada por cédula en su domicilio no comparece a prestar la correspondiente intervención en el juicio. La solución que se arbitra en tales casos es declararlo rebelde y seguir el juicio sin su intervención porque el principio de la inviolabilidad de la defensa quedó a salvo con la notificación, que da la posibilidad de defenderse. Las mismas leyes rituales en lo civil y comercial, como también los Cód. de Procedimientos en lo Criminal y Correccional prevén y reglamentan la situación de las personas que debidamente citadas a comparecer a prestar declaración como testigos o a dar un informe como peritos no comparecieren. Son situaciones de ausencia con relación a un juicio que no hacen necesaria una declaración de incapacidad negocial. Su estudio corresponde al derecho procesal.  Ausencia con relación a su domicilio o su residencia y sus bienes en estado de abandono. Se configura este supuesto cuando una persona se halla ausente de su domicilio o de su residencia, y a esta circunstancia se suma esta otra, que ha dejado bienes que exigen cuidado y no tiene apoderado o si lo tuviere lo sea con poderes estuvieren caducos. Este supuesto está contemplado en la ley 14.394 sancionada el 22 de diciembre de 1954, cuyos arts. 15 a 21 contienen una reglamentación orgánica que en su momento colmaron los vacíos o lagunas del Cód. de Vélez, que en el art. 54 incluía entre los incapaces los ausentes declarados tales en juicio sin aclarar a quiénes aludía; ni en este art. ni en el 57, en el que se indicaba que su representante necesario era un curador (inc. º). El Juicio Para La Declaracion De Ausencia Simple. La ley se refiere a los casos de ausencia simple o ausencia con bienes en estado de abandono.

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Quiénes son los ausentes simples en la ley 14.394. De los términos de los arts. 15 a 21 de la ley 14.394 resulta que, cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella y existiendo bienes que le pertenezcan y exige cuidado, no habiendo representante del desaparecido o si existiese no tuviere facultades suficientes o desempeñase inconvenientemente el mandato o estuviere éste caduco, se produce la situación de simple ausencia, que puede dar lugar a que el ausente sea declarado tal en juicio, se lo someta a curatela. Abelenda con Moisset de Espanés sostienen que la ley, al limitar la posibilidad de la declaración de ausencia simple a los supuestos en que no se tuviesen noticias del desaparecido, es criticable, pues aun en caso contrario puede haber necesidad de cuidar de sus bienes. Conforme al art. 15, para que proceda la declaración de ausencia simple deben cumplirse los siguientes requisitos: - Que la persona desaparezca de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella; - Que haya dejado bienes que exijan ser cuidados; - Que no haya dejado apoderado para que cuide dichos bienes, o que habiendolo dejado, éste no tuviere poderes suficientes para actuar, o que desempañare incorrectamente la función o que hubiese caducado su mandato. - Que la declaración fuera pedida por parte interesada y ante juez competente. 2. Curador de bienes. Según el art. 15, "Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñase convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado". Del art. transcrito y de los siguientes 16 a 21 de la ley 14.394, resultará que en los que prevé, es posible promover un juicio tendiente a la declaración de ausencia simple en el momento que fuere necesario, ya que la ley no fija ningún plazo. En este juicio, como primera medida, el juez competente, a instancia de parte interesada, puede designar un curador de bienes del ausente, cuando el cuidado de ello así lo exigiese. De los claros términos del art. 15 surge que el que se designa será un curador de bienes, y en consecuencia, no podrá considerárselo representante del ausente, y que debe ejercer solamente los actos administrativos de mera custodia y conservación dentro de los límites señalados en el Cap. II. Tít. XIII, Secc. II, Libro I, Cód. Civil, rubrado "curadores de bienes" (arts. 485, 488 a 490). Las funciones de este curador de los bienes del ausente será transitorias, según de los arts. 18 a 21 de la ley. Durarán hasta que se presente el ausente por sí o por otro, o se designe, llegado el caso, el administrador provisional que prevé el art. 18, o el curador definitivo previsto en el art. 19, que tendrá el carácter de representante legal del ausente y no de mero curador de bienes según los claros términos del art. 20. Juez competente. El art. 16, ley 14.394, a propósito del juicio para la declaración de ausencia simple, dispone: "Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no lo hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones". El precepto es claro, menos en la frase final: "O el que hubiese prevenido cuando dicho bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones", que sin embargo se ha interpretado en el sentido de que alude al juez del lugar donde existiendo bienes abandonados del ausente, se hubiese hecho la primera presentación. Quiénes pueden promover el juicio y pedir nombramiento de curador de bienes del ausente. Según el art. 17 de la ley 14.394, "Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador del Ministerio Público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente”. El precepto legal transcrito señala en primer término al Ministerio Público, sin aclarar si se refiere al fiscal o al pupilar. Esto dió origen a una interesante discusión doctrinaria, sosteniendo algunos, como Orgaz, que siendo el interés en juego puramente patrimonial y no moral o afectivo, quien debía promover el juicio y solicitar medidas protectoras era el Ministerio fiscal. Otros juristas, en cambio, entendían quien debía intervenir en el juicio, y era aludido en el art. 17, es el Ministerio de menores (pupilar), por tratarse de interes de personas que al ser declarados ausentes quedaban en la categoría de incapaces absolutos mientras no se presentaran. Abelenda opina que durante la vigencia del inc. 5º del art. 54, debía interpretarse que el Mnisterio público aludido en el art. 17 era el pupilar, por cuanto entendemos que la ley 14.394 constituía la reglamentación de esa categoría de incapaces negociales absolutos denominados en el hoy derogado inciso "ausentes declarados tales en juicio", como dijimos precedentemente. Pero ahora la cuestión ha variado fundamentalmente con la derogación del inc. 5º del art. 54 que hizo la ley 17.711, pues los ausentes previstos en los arts. 15 a 21 de la citada ley 14.394, aún después de la declaración de ausencia y designación del curador definitivo como representante del declarado, no pueden considerase incapaces negociales dado por el supuesto ya citado art. 52 del Cód.

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Civil. Siendo así, aunque el propósito de los legisladores al sancionar la ley 14.394 reflejado en su letra haya reglamentar en el inc. 5º del art. 54 del Cód. Civil, y el juicio tendiente a la declaración de la ausencia y designación de un curador como representante del ausente que se colocaba en la categoría de incapaz negocial absoluto, no puede afirmarse hoy que el Ministerio aludido en el art. 17 sea pupilar, porque éste tiene limitada su actuación a la defensa de los intereses de las personas y bienes de los incapaces negociales. En segundo lugar la ley, en una fórmula amplia, señala en el art. 17 que puede pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador "toda persona que tuviere interés legítimo respecto a los bienes del ausente". La fórmula legal fue objeto de críticas y de elogios. Se la criticó porque siendo demasiado amplia abría la posibilidad de promover el juicio a demasiadas personas. Se la elogió porque suprimía el casuismo y no mezclaba en su enumeración menciones concretas de ciertas personas con una mención genérica que cubriera las posibles omisiones de la primera, que resultaría innecesaria. La catedra afirma que la fórmula amplia consagrada en legislaciones vigentes en países extranjeros es buena y funciona bastante bien, pues dentro del Código, en la actualidad existen normas que evitan ciertos abusos de los acreedores que en vez de pedir un embargo o ejecutar los bienes del deudor ausente, promovieran todo un trámite, que antes de la ley 17.711 evidentemente tendía a la interdicción del desaparecido que dejaba bienes abandonados. El instituto del abuso del derecho evita los inconvenientes de la amplitud de la fórmula del art. 17. Así por ejemplo pueden resultar legitimados los presuntos herederos del ausente dado que llegado el caso los mismos serán transmitidos a ellos, los acreedores del ausente ya que ese patrimonio es la garantía de su crédito; los socios; los condominos, y el mismo mandatario cuando sus poderes no fueren suficientes o debiese renunciar (Borda). También tendría legitimación activa el Ministerio Público Pupilar, pero éste solo podría actuar en representación de un incapaz, verbigracia los hijos menores del ausente, y no por derecho propio dado que el ausente no es incapaz. 5. Procedimiento señalado en la ley para el juicio de ausencia simple. La ley 14.394 en el art. 18 establece: "El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor del ausente. El Ministerio Público será parte necesaria en el juicio". En la parte transcrita en el art. 18 la ley señala normas de procedimientos de carácter general que, desde luego, deben ser contempladas con las leyes rituales de las provincias. Tales reglas tienden a asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio y a que la legislación procesal de las provincias se adecue a las exigencias de la ley de fondo. En cuanto a la falta de especificación sobre qué rama del Ministerio Público será parte en el juicio que se advierte en el texto legal transcrito, cabe las mismas consideraciones que hicimos al comentar el art. 17. Administrador Provisional. El mismo art. 18 señala también como regla de procedimientos que: "En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen". Este administrador provisional, suple al curador provisional de bienes que puede designarse conforme al art. 15. Se trata, de un administrador con mayores representativas que el curador de bienes, pues de lo contrario su designación carecería de sentido. Es en cierto modo una designación anticipada, provisional, de un representante del ausente cuando las circunstacias del caso exijan actuaciones representativas que no las tiene el mero curador de bienes, que cumple solamente funciones de custodio y conservador. Así resulta del art. 20, que dice: "Si antes de la designación del curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el art. 18". En cuanto a las otras medidas que puede adoptar el juez, entendemos que no pueden ser otras que las que se refieran al cuidado y conservación de los bienes del ausente”. Declaracion De Ausencia Simple Y Designacion De Curador Definitivo. El art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales ya señalados, oído el defensor del ausente en el juicio, es decir quien en el juicio actuó como curador ad litem, corresponde que el juez declare la ausencia y designe un curador”. Antes de la desición judicial colocaba al ausente declarado tal en el juicio en la categoría de incapaz negocial absoluto, y de ahí que se le designara simultáneamente un curador como representante necesario cuya actuación representativa debía cumplir a tenor del art. 20, es decir como todos los curadores de persona y con el contralor judicial y la actuación promiscua del Ministerio Pupilar. Actualmente, como los ausentes declarados tales en juicio dejaron de ser considerados incapaces negociales con la derogación del inc. 5º del art. 54, el curador definitivo designado de conformidad con el precepto del art. 19 de la ley 14.394, no puede ya ser considerado representante necesario de un incapaz, Abelenda sostiene, sin embargo, que es un representante de persona y no de bienes ante los claros términos de la ley (art. 20), que no fue objeto de modificación por parte de los reformadores de 1968. Se da, por lo tanto, una muy particular situación que en cierto modo contrario a los principios clásicos del derecho civil, cual es que una persona con capacidad negocial tenga un representante legal.Mientras la ley no se modifique, al curador definitivo del ausente le incumbe funciones que a los curadores de incapaces negociales, pero sin el contralor que significa la actuación promiscua del Ministerio Pupilar, que establece el art. 59 en el caso de incapaces. El art. 20 de la ley que venimos

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analizando, establece: "Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rige por lo dispuesto en el Cód. Civil respectos de los tutores y curadores", lo cual significa que ha sido instituido como representante de persona. En cuanto a las personas en las que puede recaer la designación del curador definitivo del ausente declarado en juicio, el art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Para esta designación será preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden: 1) El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal. 2) Los hijos. 3) El padre, o la madre. 4) Los hermanos y los tíos. 5) Los demás parientes en grado sucesible". Desde luego tal declaración no obsta a que el ausente obre en el lugar donde se encuentre con la capacidad que le correspondía sin considerar a la declaración de ausencia. Pero este pronunciamiento sirve para fijar el estado de relaciones jurídicas pendientes o que se formalicen después, con respecto a terceros, para quienes el ausente está habilmente sustituido en la administración de los bienes por el curador que se le ha nombrado. Es desde este punto de vista que la ley instituye la representación del ausente, quien por razón de esa ausencia está, en la especie, impedido para realizar cualquier acto jurídico. Cesacion De La Curatela Del Ausente Declarado Tal En Juicio. El art. 21 de la ley 14.394 preceptúa a este respecto: "Termina la curatela de los ausentes declarados: 1)"Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado". El precepto se justifica plenamente porque la razón de la declaración era la ausencia y el estado de abandono en que se encontraba sus bienes, así también como la necesidad de una actuación del sujeto jurídico o de su representante, y ella desaparece con la presentación del desaparecido declarado ausente, pues él por sí o por apoderado puede proveer lo necesario para la defensa de sus derechos. 2) "Por la muerte del mismo". Este inciso alude a la muerte real comprobada y es solución lógica, pues con ella termina la existencia de la persona, se abre la sucesión y se atribuyen los bienes a los herederos. 3) "Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado". Se trata de un supuesto de muerte real aunque no comprobada, pero sí declarada sobre la base de una presunción legal iuris tantum. Siendo así, la solución es lógica, pues tal declaración de la muerte presunta tiene los mismos efectos que la muerte real comprobada. Una cuestión que divide a los autores es que sucede si se tienen noticias de la existencia del ausente, o reaparece en un lugar distinto al de situación de los bienes. Para Llambías la curatela debe cesar. En cambio Fassi y Rivera sostienen que la ley exige la presentación del ausente, y que la finalidad de la ley es la protección de los bienes del ausente, por lo que no se produce la extinción de la curatela sino cuando el ausente reasume el gobierno de su patrimonio, o al menos está en condiciones de hacerlo, lo que no sucede por el simple hecho de que se lo haya visto en cualquier lugar. Los Diversos Casos De Muerte Presunta. Para Alterini, se trata de una etapa distinta, generalmente confundida con la ausencia con presunción de fallecimiento, hasta lo que llevamos visto, el desaparecido, es, sólo “ausente con presunción de fallecimiento” o, en otros término, un ausente que se estima verosímil haya muerto. Hay un momento en el cual la ley lo reputa sin más muerto que, es el de la “muerte presunta”. ¿Cuándo?: “transcurirdos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona” (art. 30 de la ley 14.394), lo que sea anterior: por ejemplo si la fecha de fallecimiento presunto se fija en un día en que la persona tendría 40 años de edad, hay que esperar los 5 de plazo, pero si se establece en un día en que tendría 77 años de edad, al cumplirse 80 de su nacimiento, esto es antes de aquél término de 5 años, se lo tiene por muerto presunto. Podría inclusive, ocurrir que , por haber ya pasado 80 años desde el nacimiento a la fecha del fallecimiento presunto fijada por el juez, se omita la etapa de declaración de “ausencia con presunción de fallecimiento” y se pase sin más a la de “muerte presunta”. Efectos. Importancia Y Trascendencia En Los Derechos Patrimoniales Y De Los Derechos De Familia. La muerte presunta produce efectos patrimoniales: “Queda sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes” (art. 30) “Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal” (art. 30), téngase presente que esta disolución se produce ipso iure, y no es por tal, facultativa del cónyuge, como en el caso del ausente con presunción de fallecimiento, todavía no “muerto presunto”.

Reaparición del ausente. Efectos Si llegase a aparecer el presunto fallecido pueden ocurrir dos cosas: - q su cónyuge no se haya vuelto a casar, en cuyo caso sigue en pie el matrimonio, dado q el vínculo permanece inalterado. - Q el cónyuge supérstite haya contraído nuevo matrimonio, en este caso es válido el nuevo matrimonio, dado q al contraerse este, se disuelve el anterior (art 31 ley 14.394).

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Persona Jurídica Distintos Tipos. Asistematicidad del CC en la Materia. Importancia d su Correción. Nuestro CC emplea en los art 31 y 32 las expresiones “persona d existencia ideal” y “persona jurídica”. Artículo 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes. Artículo 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas. Para Freitas, q ha sido la fuente d esta materia, estos 2 conceptos no eran sinónimos. “personas d existencia ideal” designa a todos los entes q no sean d existencia visible o natural. A su vez, se clasifican en públicas y privadas. Las primeras son las personas jurídicas propiamente dichas, q requieren autorización del Estado, y se dividen a su vez d existencia necesaria y posible. En cambio, “personas privadas” son las q funcionan como tales sin autorización del Estado. La terminología d Freitas resulta inactual. hoy se denomina privados a lo q el llama d existencia posible, a las q encima ubica dentro d las publicas. Nuestro codificador siguió este sistema, y x lo tanto “personas d existencia ideal” y “persona jurídica” no son sinónimos. La primera sería una expresión genérica q comprendería a la segunda y a las personas d existencia ideal propiamente dichas, q serían las simples sociedades. En la doctrina más corriente y en la jurisprudencia, ambas expresiones se utilizan indistintamente y designan un mismo concepto. Con la redacción original del art 32 la cuestión tenía enorme importancia práctica, xq si ambas designaciones se juzgaban equivalentes, era imposible sostener la personalidad d las sociedades civiles y d las sociedades comerciales q no fueran anónimas q no estaban incluidas como personas jurídicas en el art 33. Con la sanción d la ley 17.711, q incluyó a las sociedades civiles y comerciales como personas jurídicas en el texto reformado del art 33, la importancia práctica d la cuestión suscitada x la redacción del art 32 decreció considerablemente. No obstante ello, la diferencia entre las personas jurídicas y las personas d existencia ideal propiamente dichas, como son en el sistema actual las asociaciones no reconocidas, tiene importancia en relación con la capacidad (art 46). Artículo 33. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1ro. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios; 2do. Las entidades autárquicas; 3ro. La Iglesia Católica; Tienen carácter privado: 1ro. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar; 2do. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Clasificación  personas jurídicas nacionales: el art 33 establece q las personas jurídicas nacionales se distinguen en aquellas d carácter público y privado. Respecto a las personas jurídicas públicas, la clasificación no tiene carácter normativo, sino más bien descriptivo (deriva d las disposiciones d derecho público).  Personas jurídicas públicas estatales: a) enumeración legal: según dispone el art 33. b) Distinción previa: la1er distinción corresponde a si pertenecen o no al Estado (en nuestro derecho, no todo lo público es del Estado). Además d los Estados mismos, son entes estatales aquellos q: 1.Q son creación directa del Estado, 2.Q ejercen potestad e imperio en su actividad, 3.Patrimonio totalmente estatal, 4.desempeñan un servicio público. c) personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1, 9, 10, 14 a 18, 20, 21 y 23, 31, 36, 74, 86, 94 y 110 d la CN, q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6, 31,104 a 109) d) municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. Pueden ser d base territorial o funcional. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN), q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x

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como erróneamente lo menciona el inc. la autorización para funcionar. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. e) Sociedades: Es la unión de personas q se organizan para la obtención de utilidades y su reparto entre ellas. b) Texto legal:” Tienen carácter privado: 1ro. las asociaciones “simples”. Se llama asociación a toda unión de personas q se agrupan p/ conseguir un fin común. lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado. en tanto q la mención de sociedades q según el mismo tengan aptitud para adquirir dchos y contraer obligaciones sin autorización del estado para funcionar. d modo q la sociedad es tal por el tipo adoptado y no x el objeto. administrado por los órganos. aseguran su defensa.33 es confusa. El carácter comercial d estas sociedades esta dado por los fines lucrativos.  Personas jurídicas públicas no estatales: a) concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. Las sociedades civiles son aquellas en las q dos o más personas se obligan con una prestación. d) Personas jurídicas privadas sin fines de lucro: son las asociaciones reconocidas y fundaciones.. rompe el criterio de la clasificación (algunos autores atribuyen esto a los consorcios de propiedad horizontal q tienen fines económicos pero no lucrativos). obras sociales. Las personas jurídicas establecidas por el art. En sentido estricto se reserva esta acepción para las personas sin fines d lucro. y gozado por los beneficiarios. f) Carácter civil o comercial de las sociedades: el art. Su ppal característica es le patrimonio q es aportado por los fundadores. b) La iglesia católica: en nuestro derecho. en sentido estricto hay fundación cuando parea obtener una finalidad se crea una persona jurídica a la cual se aportan bienes. Las asociaciones q se encuentran en esta categoría son las q han recibido la autorización legal. g) Otras entidades: se convierten en sujeto d dcho todas las entidades q conforme a la ley 113 . se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. La redacción de la ultima parte del art. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización. 1º del art 14 del CC. Ej: colegios profesionales. y obtengan autorización para funcionar. 2do. Pueden ser creadas x todo estado. esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales. no son personas jurídicas pero si sujetos d dcho (personas de existencia ideal). participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional. entidades empresarias. En sentido lato se denomina así a toda afectación de fondos a fin de interés soc. requieran o no autorización estatal para funcionar.Derecho Civil 1 objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. en la q se declara persona jurídica. conforme a uno d los tipo previstos en esta ley. La fundación es la personificación d un patrimonio con fines altruistas. no podrían quedar entidades q no fueran jurídicas.  Personas jurídicas privadas: a) concepto: aquella cuya existencia y fundamento se regulador el dcho privado. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. q menciona las asociaciones q no tiene existencia legal como personas jurídicas es claro q al menos para estas se aceptado la antigua clasificación y la consiguiente restricción de capacidad. c) Distinción fundamental: separando las personas privadas sin fines de lucro (asociaciones y fundaciones). sindicatos. para obtener alguna utilidad (dinero) q dividirán entre si. Esto está reglado en el art 67 d la CN. ejercen algún tipo d función pública. q aportan los medios para lograr su objetivo. 1 de la ley de sociedades (19. Su ppal característica es la presencia d los miembros q la constituyen.550) establece: “habrá sociedad comercial cunado dos o más personas en forma organizada. Sin embargo al haberse mantenido al parte inicial del art. Excepcionalmente algunas sociedades no lucrativas pueden organizarse bajo esta fórmula. 333 son sin fines de lucro. junto con el art 76 d la misma. El art 2 d la CN. puesto q con una formula tan amplia. posean patrimonio propio. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución. Las corporaciones religiosas tienen carácter privado. 46. y su organización surge del código d derecho canónico. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966. esta redacción crea tbn una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas.

tomando en consideración todas las disposiciones legales q inciden en la cuestión.CADA ENTIDAD AUTARQUICA 3.Finalidad de bien común. Alterini. Los requisitos de fondo son: 1. etc) y casi unanimidad jurisprudencial. Pero esta se vio interrumpida pro un pronunciamiento q estableció q los propietarios lo son sobre las partes propia d manera exclusiva y d las comunes respecto d las cuales se establece un condominio forzoso. En el mismo caso s encuentran ala comunidad hereditaria la soc.Dispositivo de actuación.  Casos dudosos: existe una serie de situaciones jurídicas en las q se discute si presentan personalidad. Elementos de existencia de las persona jurídicas Para que las personas jurídicas es indispensables que ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma. regulares e irregulares g) La masa de la quiebra EL ESTADO NACIONAL DE CARÁCTER PUBLICO 1 . Las personas jurídicas son al especie normal o gral. h) Quid de la propiedad de consorcio d propietarios: a partir de 1968 la tesis d la personalidad del consorcio encontrón u sólido apoyo doctrinario (Borda. entendido como un poder ordenador. 33 debe interpretarse sistemáticamente. herencia o legado. conyugal. Vidal.. No poseen dicha potestad. Posee la potestad de Imperio.SOCIEDADES CIVILES SIN AUTORIZACION .LA IGLESIA CATOLICA ASOCIACIONES DE . 2.OTRAS ENTIDADES CARACTER 2- CRITERIO CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. Los requisitos de forma son: 114 .FUNDACIONES PRIVADO 1 – CON AUTORIZACION . Son el resultado de un acto constituyente. y las de existencia ideal son las excepciones. etc en al q hay dchos q pertenecen a varios sujetos sin q lleguen a constituir una persona.Patrimonio propio. no tiene capacidad para recibir x donación. a las q el estado no les negó expresamente este carácter. Aún dp de las reformas siguen existiendo en nuestra legislación sujetos d dcho q no son personas jurídicas.SOCIEDADES COMERCIALES . D modo q en opinión de Laquis el consorcio carece d patrimonio lo q significa al imposibilidad de constituirlo d sujeto d dcho. El fin que persigue es de interés público.CADA PROVINCIA CADA MUNICIPIO 2. x lo q el texto final del art. a) Sociedades comerciales de hecho irregulares b) Sociedades comerciales nulas c) Sociedades civiles de hecho d) La indivisión hereditaria e) La sociedad conyugal f) Las asociaciones no reconocidas.Derecho Civil 1 tengan capacidad para adquirir dcho y contraer obligaciones. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares. 3.

Donde más se aprecian esas diferencias es en las fundaciones. que se identifica así con el nacimiento efectivo del nuevo sujeto de derecho. Tal acto constitutivo es de la mayor importancia. También se han detectado otras diferencias con las demás personas jurídicas. en este caso. es indispensable ante la Inspección General de Personas Jurídicas. La palabra licitud. 2. inexpresivo. de manera tal que no resulta satisfactorio el criterio contractualita. sino también porque el ulterior reconocimiento estatal de la persona jurídica se hará con efecto retroactivo a la fecha de ese acto constitutivo. que para la doctrina clásica los estatutos configuraban una especie del género contrato. los órganos de gobierno. Son las reglas fundamentales y básicas que organizan y rigen la vida de cada persona jurídica. Son el conjunto de disposiciones referentes a cada uno de las personas jurídicas. Los estatutos obligan a los miembros como la ley misma. el fin de la institución. lícita y posible. 3. 1. pues mal podría la entidad ser titular de un patrimonio si careciera de esta capacidad.Estatutos. que se celebraba por los miembros originarios y se renovaba en la forma de contrato de adhesión. el Código exige que la entidad no subsista de asignaciones del Estado. desde que el patrimonio es un elemento inseparable de la personalidad como atributo de ella.Finalidad De Bien Común: Es un rasgo característico exclusivo de las fundaciones. Ferrara ha discutido que este elemento sea indispensable y se pronuncia negativamente. con motivo de la incorporación de nuevos miembros que daban su conformidad al contrato social mediante su ingreso. De ahí que propugne que solo ha de exigirse que la finalidad de la persona jurídica sea como la de cualquier otra actividad.Dispositivo De Actuación: Los cuerpos morales no existen sino tienen constituidos por un dispositivo referente a su gobierno. las causas de su extinción y el destino de sus bienes. Esta postura fue cuestionada por la doctrina moderna. no solo en cuanto rige desde ya de los interesados con relación a las obligaciones que ellos hubiesen. que encuentra diferencias fundamentales del contrato con los estatutos.Acto Jurídico Constitutivo: Para que la entidad pueda recibir el reconocimiento de su personalidad por un acto estatal. sino una sola voluntad. pues no es concebible que se pueda seleccionar los medios apropiados para el logro del fin de la entidad si esta no cuenta con una cabeza o administración que provea a ello. es un término neutro. de adquirir bienes. A esta exigencia se refiere el art. 115 . dependiente del Ministerio de Justicia. pues si el bien común esta ausente del objetivo perseguido por la entidad no se justifica que se le reconozca la plenitud de la capacidad jurídica. la constitución e inversión de su patrimonio.Patrimonio Propio: La existencia del patrimonio es un presupuesto indispensable para que la entidad pueda acceder a la personalidad jurídica. El Código agrega que la entidad ha de tener capacidad. en que no existe acuerdo de partes. 2. donde exige como requisito de la persona jurídica la posesión de un patrimonio propio. por sus estatutos. Requisitos De Forma. 33. pues según él hasta hay fundaciones carentes de esa finalidad como las fundaciones de familia reconocidas como sujeto de derechos. En cambio Borda sostiene que el fin de bien común es lo que justifica la existencia jurídica de estas entidades y obliga a reconocerles el carácter de sujetos de derecho. importan el ordenamiento de la entidad y fijan su posición jurídica y la de su miembros. sino de un desprendimiento estatal personalizado. por entero indispensable en las previsiones estatutarias para que aquella pueda ser reconocida en el carácter de personas jurídicas. o acto fundacional si se refiere a una fundación. Llambías coincide con Borda. 1. Finalmente.Un acto constitutivo emanado de los particulares. pues si así ocurriera no se trataría de una persona jurídica privada. En cuanto a su naturaleza jurídica podemos decir. 2. Civil 1 Requisitos De Fondo. Llambías sostiene que se trata de un dispositivo de gobierno de la entidad. Y aun antes por medio de un acto jurídico que vincula a esos interesados en el propósito de constituir la persona jurídica: es el acto jurídico constitutivo de la entidad que si se trata de una asociación se llama acto conjunto. domicilio. En ella se determina el nombre. que no tiene con quien convenir los estatutos de la futura fundación.Un acto de reconocimiento estatal. Este trámite administrativo se inicia con un pedido de los particulares interesados en la gestión de la personería. los derechos y deberes de sus miembros. que no penetra en la esencia del concepto de persona jurídica. Toda modificación o aprobación requiere la autorización del Estado.Derecho 1.

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La doctrina aceptable es la de encontrar en los estatutos una norma privada, una ley en sentido material, porque son la verdadera fuente de derecho, con eficacia que se extiende, por lo menos al ámbito de la vida interna de la persona jurídica y que no tienen valor de pacto convencional. 3- Reconocimiento Estatal: El proceso de constitución, de la persona jurídica que se inicia con el acto jurídico constitutivo, culmina con el acto administrativo del reconocimiento de la personalidad. Representación de las personas jurídicas. Su verdadero carácter El mecanismo por el cual expresan su voluntad las personas jurídicas no puede ser concebido como una cuestión de capacidad de hecho, q ellas carecen de los atributos psquicos de las personas físicas, y no tiene sentido discutir si pueden o no ejercitar por si mismos sus dchos. Es evidente q las personas jurídicas tienen la voluntad de sus integrantes, la cual se expresa de diversos modos (asambleas, consejos d administración, representantes legales). Frente a los terceros la voluntad de las personas jurídicas es la de sus representantes. La voluntad q el representante manifieste en un acto de la persona jurídica, será atribuida como voluntad de ella. De esa forma el dcho ha creado un concepto d voluntad jurídica. Las polémicas de la naturaleza de las personas jurídicas han tenido inciodencia en las concepciones sobre su representación: - Teoría d la representación: (savigny) concibió a la persona jurídica como “incapaz absoluta d hecho” carente d voluntad ppia (en el sentido psicológico), y por ello sometida a una representación necesaria. Las personas jurídicas tienen la voluntad de sus representantes. La actuación de esos representantes se rige x las reglas del mandato, y si excedieron los límites de sus poderes, no obligaran a la entidad siendo responsables exclusivos d sus actos. La existencia de un mandato crea un vínculo externo entre el representante y al persona jurídica, en el caso q algunas atribuciones no estén expresamente dispuestas en los estatutos, hay q concluir q el representante no las tiene. - Teoría del órgano: las doctrinas de la realidad concibieron a las personas jurídicas como “organismos”, dotados de miembros q actuaban “dentro” d ellos, y por ello les atribuyeron capacidad de hecho. Órganos d la persona jurídica son las personas, o grupos de personas físicas, q por disposición d los estatutos están autorizados a manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad jurídica necesaria para conseguir sus fines. Se establece un vínculo d carácter interno entre la persona jurídica y el miembro al cual le toca cumplir una determinada función, este víncuilo se rige por los estatutos q establecen las atribuciones correspondientes a las funciones a desempeñar. El representante declara su propia voluntad, pero lo hace en el interés de su representado, mientras q el organo declara directamente la voluntad d la persona jurídica. - Posición actual: Las dos doctrinas desarrolladas anteriormente describen correctamente un aspecto del problema, y lo desfiguran acudiendo a metáforas q se tratan como si constituyeran situaciones reales. Hablar d una capacidad de hecho d entes q carecen d cuerpo y alma no tiene sentido. La doctrina contemporánea observa q no pueden ser confundidos el “órgano” y el “representante”, desde q no todos los órganos d la persona jurídica tienen poderes para representarla. La asamblea, órgano soberano de las asociaciones y sociedades no la representa, tampoco lo hacen: las sindicaturas, consejos d vigilancia, etc. Por ellos cabe concluir q las personas jurídicas sólo pueden ser representadas x aquellos órganos a los cuales al estructura interna del ente les atribuye expresamente facultades al efecto. El vínculo es interno y por dicha razón cuando una persona jurídica actúa por medio del órgano correspondiente, la figura del órgano absorbe a la del representante. Régimen legal En nuestro sistema legal la persona jurídica actúa por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido según lo establce el art. 35 : “Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido”. Art. 36: “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto de los mandatarios”. El artículo 37 por su parte establece que “si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato”. Es clara la orientación ficcionista del Código argentino, en la nota al art. 35 in fine, Velez escribió: “la persona jurídica pues solo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad”. La solución no ofrece grave problema en torno de la responsabilidad de la persona jurídica por actos lícitos. Más delicado es el problema en cuanto a la responsabilidad por hechos ilícitos. La capacidad de las personas jurídicas Capacidad de dcho

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Para la realización de los fines q la persona jurídica se propone, ella goza d una capacidad q puede referirse tanto a los dchos patrimoniales como a los extramatrimoniales; si bien respecto de algunos de ellos carece capacidad de contraerlos por ser inseparables de la condición humana (matrimonio, filiación, patria potestad, etc). Cuando se habla de capacidad refiriéndose a las personas jurídicas, se habla de capacidad de derecho, pues no es posible concebir con respecto a ellas un desdoblamiento en cuanto a la titularidad de un dcho y su ejercicio, porq desde su inicio cuenta con un dispositivo de actuación q le permite alternar en el mundo jurídico. Por lo tanto la persona jurídica conforme a su naturaleza cuenta con dispositivos de actuación, q son incompatibles con toda imperfección para el manejo de sus dchos. El principio q rige la capacidad Las personas jurídicas están regidas en cuanto a su capacidad por un principio de libertad y amplitud. Así resulta el juego de los art. 31(segunda parte) y 35 del CC, en cuanto el primero de los declara q pueden adquirir los dchos o contraer las obligaciones q el CC regla en los casos y por los modos y formas q el mismo determina; y el segundo agrega q pueden adquirir los dchos q el CC establece, y ejercer los actos q le sean prohibidos. Por tanto el problema de capacidad debe ser resuelto en forma similar al de las personas de existencia visible, en el sentido d q ellas pueden adquirir todos los dchos y ejercer los actos q no les sean prohibidos; pero este principio resulte morigerado por la incidencia del principio de especialidad, y por las restricciones impuestas por la ley o por la naturaleza de las cosas. Limitaciones  Impuestas por el principio de la especialidad: este indica q la capacidad d la persona jurídica solo puede ejercerse en orden a los fines de su institución, q son aquellos q el estado en su momento computo como conducentes al bien común, y en base a los cuales reconoció al ente como sujeto de dcho.. se comprende q a los márgenes de los fines de su institución, carezca la persona jurídica de toda capacidad, porq en verdad carece tb de personalidad (Llambías) Al principio de la especialidad se refiere el art. 35 del CC: “las personas jurídicas pueden para los fines de su institución, adquirir los dchos q este código establece, y ejercer los actos q no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes q sus leyes o estatutos les hubiesen constituido” pero cabe recordar q establecido el marco de la capacidad de la persona jurídica dentro del principio de la especialidad, ella se ejerce con amplitud respecto de toda clase de dchos, aun de aquellos q no hubieren sido establecidos por el CC, con tal q no les sean prohibidos. En este punto nada dice el CC de ni a favor ni en contra d otros dchos q pudiera adquirir la persona j., los cuales deben ser conceptuados admisibles si caen dentro del régimen especial. Porq para los fines de la institución la entidad benéfica de la autonomía d su libertad para adquirir toda clase de dchos no prohibidos. En cuanto a la interpretación, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en el mantenimiento de un criterio amplio para observar los fines de la entidad, en el sentido q además de los actos jurídicos correspondientes a su objeto, tbn esta capacitada para los q por implicancia sean requeridos para la mejor consecución de los fines, es decir q esta habilitada para encara toda actividad mas o menos relacionada con el mismo; pro en cambio el principio de especialidad impide q se desvirtúe el objeto para el cual fue constituida la persona.  Limitaciones impuestas por la ley: dentro del marco de la anterior característica, las personas jurídicas se ven restringidas en su capacidad por imperio de ley. En nuestra legislación con respecto al usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres personales q se constituyeren a favor de personas jurídicas, dchos q no pueden perdurar mas de 20 años ( arts. 2828, 2920, 2969, 2972, 3004, CC), en tanto q tratándose de las personas visibles pueden prolongarse por un tiempo mucho mayor, hasta el termino de la vida del titular.  Restricciones provenientes de la naturaleza de las cosas: imposibilita q estas instituciones puedan ser titulares d dchos inseparables de la condición humana, tales como los de orden fliar. Los principales dchos patrimoniales con los q cuentan las personas j. Son: *posesión de cosas y cuasi posesión de bienes; *dchos reales con limitación expresada en cuanto al tiempo de usufructo, uso, habitación, etc.; * dchos intelectuales en su significación patrimonial; *dchos creditorios q manen de actos lícitos y fuentes legitimas de obligaciones; * pueden prescribir y son pasibles de prescripción; * pueden recibir herencias y legados. Los dchos extramatrimoniales de los q pueden ser titulares son: * atributos inherentes a la personalidad con excepción del estado y ejercer los dchos subjetivos q manan de los mismos; *pueden ser comerciantes por la forma de su constitución; *poseen dcho al honor; * pueden tener la tutela de incapaces a nivel nacional; * gozan de dchos constitucionales (libertad en sus distintos niveles); * pueden crear una fundación; * asociaciones y fundaciones gozan de dchos disciplinarios respecto de terceros en conformidad con sus estatutos. Modos de actuación de la persona jurídica Partiendo de esta posición y cualquiera sea la doctrina que se adopte en relación a la naturaleza jurídica de la persona jurídica, no puede desconocerse un dato de la realidad: la actuación de las personas jurídicas solamente se realiza por medio de las personas físicas.

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Esta realidad plantea el problema de establecer cuál es la relación jurídica de la persona jurídicas con las personas individuales que actúan en su nombre y por su cuenta, como asimismo determinar cuáles son los actos de las personas físicas que pueden imputarse a la persona jurídica, y por consiguiente comprometen la responsabilidad de ella. Así por ejemplo, si el gerente de una fábrica compra con su nombre una máquina de escribir, ¿quién es el deudor por el saldo del precio de la máquina, el mismo gerente o la fábrica?, ¿qué reglas y principios se aplican para llegar a esta conclusión?. Las respuestas varían según sea la teoría que se adopte y fundamentalmente podemos citar dos en relación a este tema: la teoría de la representación y la teoría del órgano. a. Teoría de la Representación. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus representantes legales, y entre la persona jurídica y estos existe una relación de representante y representado, aplicándose a esa relación las normas del mandato. Esta teoría es sostenida por los partidarios de la ficción, que afirman que siendo la persona jurídica un ente ficticio creado por la ley, carente de voluntad, no pueden actuar por sí en la vida civil: es un incapaz absoluto de hecho. En consecuencia, solo puede actuar por medio de las personas físicas que son las representantes legales que le acuerda la ley, así como el tutor actúa como representante del pupilo. En esta teoría los actos jurídicos que realicen u otorguen los representantes de la persona jurídica en los límites de su representación o poder obligan y comprometen a la persona jurídica representada tal como sucede en los supuestos ordinarios de mandato. Esta teoría conduce a la responsabilidad de la persona jurídica por los actos ilícitos de sus representantes, puesto que el mandato se otorga solamente para los actos lícitos. Si el representante realiza un acto ilícito, y causa daños y perjuicios a un tercero, no pueden afirmarse que lo realiza en ejercicio de su mandato, y el acto es solamente atribuible a su persona, Por su lado, la persona jurídica no responde por esos daños y perjuicios que no le son imputables. b. Teoría del Órgano. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus órganos, las personas físicas, que son parte integrante de la entidad, existiendo entre la persona jurídica y sus órganos una relación institucional, rigiéndose esta relación por las normas de la constitución y organización de las persona jurídica. La teoría de la representación mantiene una posición dualista: ella supone dos sujetos de derecho (el representante y el representado) y un vinculo externo. El problema de la imputación del obrar de las personas físicas y las personas jurídicas permanece, entretanto, sin respuesta. La teoría del órgano, en cambio, adopta una posición monista: el organo en su carácter de tal forma parte integrante de la persona jurídica, estando vinculado a ella por una relación interna. Constituye entre ambos un solo sujeto de derecho. La calidad de representante emana de la ley o de un acto jurídico, en tanto que la calidad de órgano proviene de la constitución de la persona jurídica. Finalmente se argumenta que el órgano en contraposición al representante, encarna toda la voluntad de la persona jurídica. Se descarta, entonces la aplicación de las normas de mandato que supone que la persona que actúa en nombre de la persona jurídica lo hace con su propia voluntad, y en virtud de un vinculo contractual. La voluntad que expresa la persona física en nombre de la persona jurídica es la voluntad del ente colectivo que es un ente real que exprese su voluntad jurídico por medio de sus agentes u órganos, no existiendo dualismo entre éstos y la persona jurídica como existe en la relación de mandato. La teoría del órgano es sostenida por los partidarios de la teoría de la realidad de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, como así también por algunos partidarios de la teoría de la institución y en la actualidad es la aceptada por el derecho societario, administrativo, etc. c. Nuestro régimen legal. El Código Civil adopta como principio el sistema de la representación legal (arts. 35 y su nota, 36, 37 y 1870 incs. 2 y 3). En este orden, el art. 36 expresa: “que se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto a los mandatarios”. Llambías sostiene que esta norma contiene un principio justo, ya que solo deben imputársele a la persona jurídica los actos señalados en la órbita del funcionamiento del órgano, puesto que los no se encuentran comprendidos constituyen una desorbitación de las funciones y no puede imputarse el efecto del acto de la persona jurídica. Como resultado de la adopción del sistema de la representación legal, el Código Civil reputa a los actos de la persona jurídica a los celebrados por sus representantes legales que no excedan los límites de su mandato (art. 36) En consecuencia los actos que impliquen una extralimitación de los poderes del representante no serán atribuibles a las personas jurídica.

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En suma, un acto obrado en nombre de la persona jurídica con exceso de las atribuciones no se imputa a la entidad, sino al mismo representante como persona individual o física, quien queda obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte que no conocía los poderes del mandante (arts. 1161 y 1833 C.C.). Declarada la nulidad del acto celebrado por el representante de la persona jurídica en exceso de sus poderes, además de los efectos normales de la nulidad pronunciada (art. 1050 y ss. C.C.), las personas jurídicas, de carácter público o privado, quedan obligados por el enriquecimiento sin causa que le acto les hubiese reportado (arts. 2306 y 2310). La órbita de las facultades de los representantes de las personas jurídicas en nuestro sistema jurídico debe encontrarse en el acto constitutivo de la persona jurídica o en el estatuto, si el acto constitutivo o de los estatutos no se pueden apreciar cuáles son los podepersona jurídica, para establecer si actuó o ni dentro de ellos, habrá que acudir a las normas del mandato (art. 37). En consecuencia, estos representantes estarán autorizados en principio para otorgar actos de administración (art. 1880 del C.C.) Por aplicación de los principios generales, la ratificación posterior del acto por la persona jurídica, por intermedio de sus órganos competentes, borra el exceso de poder y obliga por los efectos del acto obrado. La prueba de los atributos de la persona jurídica Acabamos de ocuparnos de la capacidad. Les corresponde también nombre y domicilio, no así el estado, si se lo entiende en función exclusiva de la situación familiar de la persona.  El Nombre. El atributo de la individualización es necesario en toda persona, sea física o jurídica. Estas últimas deben, pues, contar con una designacion que permita distinguirlas. En nuestro país la materia del nombre de las personas se rigió durante mucho tiempo por el derecho consuetudinario. Recién con la sanción de la ley 18.248 se legisló sobre el nombre de las personas físicas, no existiendo hasta la fecha reglas generales aplicables a la denominación de las personas jurídicas. Por esta razón adquieren particular relevancia de las normas de la ley de sociedades mercantiles sobre nombre de las sociedades, a las que haremos una breve referencia. Antes de ello, conviene recordar que las "Normas de la Inspección General de Justicia" (Resol. Gral Nº 6 del 24 de diciembre de 1980) establecen en el orden local disposiciones reglamentarias en materia de nombre de las entidades. El art. 8 de la Resolución estatuye que "No se conformarán actos constitutivos de entidades con denominación igual o similar a otras ya existentes o que puedan confundirse con instituciones o dependencias o empresas del Estado o inducir a error sobre la naturaleza y características de la entidad. La prioridad en la denominación se juzgará teniendo en cuenta el ente que primero se haya presentado ante la I.G.J.". El art. 9 de la mencionada reglamentación admite "la adopción de denominación que, respetando el principio de la inconfundibilidad de la persona jurídica, contenga elementos comunes con otras ya registradas, mediando conformidad de estas últimas para la utilización de tales elementos, la que se acreditará fehacientemente previo a la conformidad". Nombre Social Y Nombre Comercial. Por nombre comercial, en sentido propio, puede entenderse la designación o denominación con se distingue el establecimiento comercial o industrial, o como también se ha dicho, el nombre individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales, o productores ejercen los actos de comercio, industria o explotación. Nombre social. La generalidad de la doctrina no distingue entre nombre social y nombre comercial, aplicando ambas alocuciones de manera indistinta, al medio de identificación de las sociedades mercantiles. Sin embargo, existen diferencias que permiten distinguir adecuadamente ambos conceptos. El nombre comercial tiene por finalidad la identificación del comerciante o industrial, o la empresa en el ramo de que se ocupa, y es un medio de atracción de la clientela. Por su lado el nombre social, además de esas funciones revela la incorporación de la sociedad al ámbito de la tipología societaria y a la consecuente regulación positiva. Denominación Social y razón social. La razón social es una designación que se integra con el nombre de uno o más socios con el aditamento y "Cía" u otro equivalente que exteriorice la existencia de otros socios o con los nombres de los todos los componentes: sólo puede integrarse con los nombres de los socios de responsabilidad ilimitada y solidaria, y si tal norma se viola, quien aparece en ella responde ilimitadamente frente a los terceros (args. arts. 126, 134, 142, 137, ley 19.550). La denominación, en cambio, puede ser una designación de cualquier especie, incluso de fantasía, pero debe siempre adicionarse a una mención, aunque sea abreviada, que distingo con claridad el tipo de sociedad de que se trata. En el actual régimen de sociedades, pueden girar con razón social las sociedades colectivas (art. 126, LS), las

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comanditas simples (art. 134, LS) y las sociedades en comandita por acciones (art. 317, LS). Las sociedades de responsabilidad limitada, las anónimas y anónimas con participación mayoritariamente estatal solo pueden actuar bajo una denominación que incluya expresiones completas, abreviadas o siglas que identifiquen el carácter social, bajo apercibimiento de responsabilidad ilimitada y solidaria para los representantes de la sociedad, juntamente con ella, por los actos celebrados con omisión de esas menciones (arts. 147, 164 y arg. art. 312, LS). Por su parte, cuando las sociedades autorizadas a girar bajo razon social lo hagan bajo una denominación, también deben incluir la mención completa, abreviada o por siglas, que permite identificar el tipo social de que se trate (arts. 126, 134, 142, 317, LS). Regulación Legal. El nombre comercial se rige por las disposiciones de la ley de marcas, 22.362, que contiene disposiciones especificas sobre esa materia en el Capitulo II. En cuanto a la denominación de las sociedades, además de las referidas disposiciones de la Inspección General de Justicia, debe tenerse en cuenta que en ciertas situaciones el nombre social, como especie del genero nombre comercial, aparece sujeto a las disposiciones de la ley de marcas. Caracteres. a) De libre elección. En principio el nombre de las personas jurídicas es de libre elección. La única limitación radica en que no debe resultar confundible con denominaciones de otras personas jurídicas públicas o privadas. b) Mutable. Siendo de libre elección, el nombre de las personas jurídicas es, también, mutable. Pero deben adoptarse para su cambio las precauciones debidas en orden a la tutela de terceros. c) Transmisibles. Ciertas designaciones son en principio intransmisibles, como las denominaciones de las asociaciones civiles y de las fundaciones. En cambio la denominación social puede ser transmitida, siempre que no sea una razón social, pues ella debe responder a la realidad de la integración de la sociedad. d) Adquisición por la inscripción. Tratándose de personas jurídicas regularmente constituidas, el derecho al nombre se adquiere por la inscripción en los registros respectivos. e) Es protegido por la ley. La persona jurídica que utiliza una denominación puede oponerse válidamente a que otro utilice la misma designación para una persona jurídica o como nombre comercial (en este últim caso, art. 29 ley 23.262). Naturaleza. Llambías entiende que el nombre de las personas jurídicas participa de la misma naturaleza que aquel que corresponde a las personas físicas, o que se trataría de un derecho-deber de identidad. Sin embargo, la tesis de Llambías reduce el nombre de la persona a un plano extramatrimonial, cuando resulta evidente que el nombre de una sociedad comercial o el denominado nombre comercial tiene valoración económica y pueden ser objeto de negocios jurídicos. Por ello es más apropiado sostener que el nombre de la persona jurídica participa de la naturaleza de los derechos que conforman la denominada propiedad industrial, y goza de la protección legal correspondiente.  El Domicilio. En nuestro sistema legal, y sin perjuicio del problema relacionado con la nacionalidad de las personas jurídicas, el domicilio es un elemento inescindible de la persona, por así requerido por las normas sobre ley aplicable y jurisdicción. Siendo sujetos enteramente distintos de quienes las componen, dirigen o administran, las personas jurídicas deben ser vinculadas a una sede especifica, con independencia de los domicilios de aquellos. En principio las personas jurídicas tienen el domicilio indicado en sus estatutos o contratos sociales; si el mismo no tuviera indicado en ellos, puede surgir también del acto de autorización estatal (art. 90, inc. 3). En caso de no existir un domicilio designado en cualquiera de las formas apuntadas, este se ubica en el lugar donde funcione la dirección o administración principal de la persona jurídica. Cuando una persona jurídica tiene sucursales se crea un domicilio especial en el lugar en que estas se encuentran, pero solamente para la ejecución de las obligaciones contraídas en dicho lugar, por los agentes locales del ente (art. 90, inc. 4). Según un antiguo fallo de la Cámara Civil I de la Capital, los estados extranjeros tienen su domicilio en la ciudad capital en que residen las autoridades que ejercen el poder político; y la sede de la representación diplomática acreditada en el país no importa domicilio especial en el territorio argentino. Domicilio y Sede de las sociedades comerciales. El art. 11, inciso 2 LS, dispone que el instrumento constitutivo de la sociedad comercial debe indicar el domicilio de la sociedad, con lo cual se viene a requerir que se determine la ciudad provincia en que se domicilia la sociedad. Así, por ejemplo, es hábil la constancia de que la sociedad se domicilia en Buenos Aires o en La Plata. Pero en el párrafo siguiente agrega: "Si el contrato constare solamente el domicilio (la ciudad) la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración".

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Dentro de estos poderes. Según Llambías. con qué facultades. 90. este problema depende del punto de vista q se adopte acerca del fundamento en q se sustenta dicha imputación. Esa intención se presume cuando el domicilio se halla situado. 11 LS. la doctrina y la jurisprudencia han establecido que en principio es el domicilio inscripto el que determina la competencia judicial. que es el lugar exacto en que se encuentra la administración social. equivalente a la ciudad en la cual asienta jurídicamente la sociedad y produce los efectos de tal (y que determina la competencia judicial en las acciones personales) y la sede social. Por lo demás. siempre naturalmente que ese cambio se realice dentro de la misma ciudad en que se asienta el domicilio social. en algunos casos. Corresponde a las personas jurídica domicilio general-legal (art. El criterio q permite discriminar los actos de los dirigentes de la persona jurídica para saber cuales son los q se imputan a ala entidad y consiguientemente comprometen su responsabilidad contractual. la teoría del órgano responde a la naturaleza institucional de la persona jurídica. Responsabilidad contractual: Si la persona jurídica no cumple con sus obligaciones contractuales. el último párrafo del mismo inciso 2 del art. Domicilio Ficticio (O en fraude de la ley). La actividad de la persona jurídica se desarrolla mediante la actuación de seres humanos q obran por ella. inc. Nos remitimos al nombre Comercial. de tal q la gestión realizada por cuenta de ka entidad de la imputada a la entidad misma. establece que "se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta". a) Nombre. En esta materia se enfrentan las posturas de la teoría de la ficción y la del órgano. Domicilio aparente. salvo que sea ficticio. La responsabilidad de las personas jurídicas: El Problema Del Fundamento De La Responsabilidad Civil. en tanto actúen dentro de los límites de su ministerio. Al respecto. y cuales otros no se imputan a la entidad y comprometen la sola responsabilidad del los actuantes. Esta doctrina se aplica también en el caso de las personas jurídicas. Estas normas internas o en su defecto las normas del mandatario (art.la solución jurídico practica Es en el campo de la responsabilidad donde aparecen restricciones fundamentales en las diferentes naturalezas entre las personas jurídicas y físicas Se vincula con la cuestión de la responsabilidad contractual. directorio u otra autoridad que la norma establezca. 36) La representación de las personas jurídicas privadas está reglada por las normas de los estatutos en donde se fija quienes. por lo que son vinculantes para la sociedad las notificaciones cursadas a la sede inscripta. Contrato social constitutivo. la de saber cuales son los actos de los dirigentes de la persona jurídica q comprometen la responsabilidad contractual de esta. pueden ser demandadas judicialmente 121 . la representarán. Ahora bien. con este dispositivo se evita tener que reformar el estatuto cada vez que se cambia la sede de la administración de la sociedad. hay una larga polémica entre la teoría de la representación y quienes propician la teoría del órgano. Siendo esta entidad un núcleo humano otorgamiento de tal modo q cuenta con un dispositivo de poder y actuación q expresa y realiza la finalidad del núcleo. pues contiene previsiones como la eleccion de autoridades o compromisos de suscripción del capital de la entidad u otras resoluciones igualmente circunstanciales. Las personas jurídicas son plenamente responsables de las obligaciones que surjan de los contratos celebrados por sus administradores o representantes. 3) y domicilio especial-legal. las designación concreta de una persona como representante de la persona jurídica podrá encontrarse. aquel que cualquier tercero de buena fe puede reputar como tal en virtud de la existencia de extremos que lo induzcan a confundir una situación material con el verdadero domicilio de la persona. Objeto.Derecho Civil 1 De este modo se distingue entre domicilio. en orden practico se Nuestra útil para explicar porq razón responde la entidad por la actuación de sus dirigentes y órganos sea en el orden contractual o extracontractual. no encuentra objeción para q los seres humanos q sirven a la entidad y manejan ese dispositivo sean considerados parte integrante de aquel núcleo. es decir. conforme a su estatuto en una resolución de la asamblea. puesto que los contratos se reputan actos de la propia persona jurídica (art. o haya sido constituido al solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales. Licitud El acto constitutivo es amplio. 37) determinan quienes van a otorgar los actos previstos en nombre de las persona jurídica. Puede acontecer que una sociedad tenga su domicilio inscripto en una ciudad o provincia y ejerza sus actividades en otra. actos que le serán imputados a esta última. etc. sin razón que lo justifique en un lugar distinto al de la actividad desarrollada por la sociedad. aun cuando tal registro no se ajuste a la realidad y la sede de la administración esté instalada en otro sitio. La doctrina y jurisprudencia han construido la doctrina de la eficacia del domicilio aparente. Esta comprensión. b) Domicilio.

esto es la irresponsabilidad personal del dependiente conforme al art. El nuevo texto legal dispone: "las personas jurídicas responden por todos los daños que causen quienes las dirijan o administren. 2. 1931 del C. a su elección. 1109 y concordantes. 43. Como la ley no distingue la responsabilidad del ente colectivo existirá se trate de delitos o de cuasidelitos.C. se inicio en la jurisprudencia de nuestros tribunales. una evolución hacia el reconocimiento de la responsabilidad civil por los hechos ilícitos. frente a los terceros con quienes contrató se explica porque se trata de proteger a los terceros de buena fe y obligar a los administradores a ejercer con prudencia sus funciones. 1. en el supuesto de que la persona jurídica hubiera recibido un inmueble proveniente de una escritura de compra del mismo celebrado por el representado sin poder. Esta responsabilidad está reglada por el primer párrafo del art. como no se puede otorgar mandato legalmente valido para cometer actos o hecho ilícitos. por consiguiente. Esta responsabilidad del representante cesa en consecuencia. 3) las cosas de que se sirva o tenga a su cuidado. La persona jurídica es responsable por los daños y perjuicios que ocasionen quienes lo dirijan o administren en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. 43. Responsabilidad Extracontractual. como es el supuesto del accidente in itinere. Hemos dicho que no obstante los artículos 43 y 1720 los jueces habían concluido por admitir una amplia responsabilidad civil de las personas jurídicas por hechos ilícitos. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas en el titulo: "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos". La persona jurídica responde también por los daños y perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad del agente directo del daño. El Art. En ese caso. las personas jurídicas están exentas de toda responsabilidad por lo que hayan cometido sus administradores. Daños Causados Por Las Cosas. de personas publicas o de personas privadas. pero también elimina la grave anomalía que resulta de que la ley disponga una cosa y los jueces resuelvan otra. al decir que las “personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y pueden hacerse ejecución de sus bienes”. Piénsese. sino que estos contratos serán imputables personalmente a quienes lo celebraron (art. Hemos establecido que las persona jurídica es responsable de los contratos celebrados por sus representantes en los límites de sus atribuciones. Daños Causados Por Sus Dependientes. por ejemplo.C. la admite.). 1932. sin embargo.C. 1113. y no con ocasión del mismo. este artículo reconoce la responsabilidad civil de la persona jurídica por los daños y perjuicios que ocasione en tres supuestos: 1) quienes la dirijan o administren. En síntesis. Lógicamente si la persona jurídica ratifica posteriormente este acto celebrado fuera de los limites del mandato social. La idea de que entre la persona jurídica y sus administradores media una relación de representación. La ley es clara. La responsabilidad personal del representante de la persona jurídico. Así lo establece el art. C. La modificación del art.) Por aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa es responsable la persona jurídica por el acto celebrado por su representante sin poder suficiente cuando el acto la hubiera enriquecido como consecuencia de él. en ejercicio o con ocasión de sus funciones. por lo que la persona jurídica será responsable por los daños y perjuicios causados por sus dirigentes o administradores en ocasión de sus funciones. Si el contrato es realizado fuera de las facultades que el estatuto les reconoce a los representantes no se tratará de actos de la persona jurídica y no es responsable.).C. La víctima del daño. 3. que actúa fuera de los límites del mandato. porque ambos responden de manera concurrente por el daño causado. salvo que el representante se hubiera comprometido a obtener la ratificación de la persona jurídica y no la hubiera conseguido (art. . y está obligada a responder hasta el límite. Llambías ha criticado durante la formula “en ejercicio o con ocasión de sus funciones” puesto según el. 36). si bien el tercero conocía que él carecía de poderes suficientes para celebrar el contrato (art. 42 del C. no obstante los términos expreso del texto legal citado.. el órgano de la persona jurídica solamente actúa para el ente colectivo cuando lo hace en el ejercicio del respectivo cometido.Derecho Civil 1 como si se tratara de una persona natural. 1936 del C. la persona jurídica deberá devolver el inmueble porque si no había enriquecimiento sin causa. 2) sus dependientes. conduce lógicamente a esta conclusión: solo los actos ejercidos dentro de los limites del mandato obligan a la persona jurídica. la persona jurídica va a ser la única responsable (art. Daños Causados Por Quienes La Dirijan O Administren. Como la solución del articulo 43 resultaba anacrónica e inadmisible. pues podrá demandar a la persona jurídica y al dependiente simultáneamente o por separado. 122 .

C. las muertes causadas. a menos que fuera ilegal o contraria a los estatutos. 33. quitarle la personería Fin de la existencia de las personas jurídicas Así como el nacimiento de la persona jurídica. Como ejemplo de esta responsabilidad recordemos el caso tristemente frecuente del derrumbe de una pared en un estadio de fútbol perteneciente a un club deportivo. Uno de los grandes debates suscitados en torno de las persons jurídicas. inc.C. Estas normas rigen para las que necesitan autorización estatal para funcionar. 48. que es la entidad. Sin embargo. naturalmente. e) Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas (art. el Estado debe intervenir para retirar la personería. C. pero que tienen el gobierno efectivo de la entidad. Los argumentos fundamentales sostenidos para negar la responsabilidad criminal de los entes de existencia ideal. deberán ser cubiertas por el club. Com. Las causales enumeradas en los arts. 3). sino simples administradores. para que la disolución tuviera plena validez. para comprobar si se ha tomado respetando la ley y los estatutos. en cuanto exige la aprobación de la resolución de los miembros. El hecho es cometido en beneficio de la entidad. aprobados por la autoridad competente (art. el Cód.) d) Porque la disolución es necesaria o conveniente a los intereses públicos (art. son los siguientes: a) El delito implica la idea de culpabilidad.711 mantuvo este requisito. y art. 1113 del Código Civil. la ley 17. que carecen de voluntad humana. juzgando que es conveniente el control de la decisión societaria de disolverse. Mencionados son las siguientes: a) Por desición de sus miembros. una sociedad anónima desea obtener la concesión de un servicio publico y con ese objeto decide corromper a los legisladores y funcionarios que deben otorgarlo. pero esta acto no puede ser arbitrario o absolutamente discrecional. 48 y 49. 2). El inciso se refiere a las asociaciones y no a las fundaciones. como las lesiones y los demás daños ocasionados por ese derrumbe. Esta disposición ha sido criticada. no bastara condenar al instrumento ejecutor para que los intereses tutelados por el derecho penal se den por satisfechos. 1). Se ha visto ya que una de las exigencias legales para la concesión de la personería jurídica es que tengan un fin de bien público (art. 48. La ley 17. se marca con la decisión de la autoridad administrativa. Responsabilidad Penal. por consiguiente los entes ideales. persona jurídica.C. anónimos e indeterminables. si sus actividades resultan contrarias al bien o a los intereses públicos. Si el empleado elegido para concretar la operación se negara. la intervención del gobierno en este caso es puramente formal y no se podría desconocer la resolución de los miembros. Se trata de una causal importantísima de disolución de las personas jurídicas. No es menester que se hayan concluido 123 . por consiguiente. las instrucciones han partido de los accionistas. Puesto que uno de los requisitos de la personería jurídica es la existencia de un patrimonio (art. b) Por haberse abusado o incurrido en trasgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal (art. 48.). que puede ser el Poder Ejecutivo u otra autoridad en que la ley delegue esta atribución. es el que se refiere a su responsabilidad penal. Esta responsabilidad esta reglada por el art. imponerle una multa. aunque estos artículos son aplicables subsidiariamente si las leyes especiales no prevén el caso. siempre se encontrara uno que lo haga. inc. C. 4 del C. No es verdad que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Descubierto el delito. atribuir a estos la responsabilidad exclusiva del delito es pueril. 48. Para hacer efectivo el cohecho se vale. sino q debe fundarse en la concurrencia de alguna causa legitima q justifiq la adopción de tan grave medida Causales De Extinción En los arts. inc. 48. Civil establece las causales de extinción de las personas jurídicas. 370. El texto anterior decía "aprobado por el Gobierno". c) Por ser imposible el cumplimiento de los estatutos (art. Desde luego que. 33.Derecho Civil 1 La persona jurídica responde por los daños causados por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. 2). igualmente la vida de lae entidad termina poe el cato contrario del mismo poder. Por ejemplo. inc 2. la conclusión de los bienes debe tener como consecuencia necesaria el retiro de la personería. no pueden cometerlo. C. b) Los administradores o agentes son personas individualmente diversas de la persona jurídica y ligados a ellos por un mandato. ya que estas no tienen miembros. la trasgresión o abuso debe tener una gravedad suficiente como para justificar una medida de tal trascendencia. de algunos de sus empleados. q en el orden nacional compete al ministro de justicia. quien será responsable de la indemnización de los daños y perjuicios. inc.711 con más propiedad habla de autoridad competente. pues no es posible que la entidad subsista en contra de la voluntad de quienes la integran. inc. las que no necesitan se rigen por las leyes especiales. será necesario castigar al verdadero delincuente.). se sostiene que debería bastar una determinación legítimamente tomada de acuerdo con los estatutos y comunicada a la autoridad competente. En la práctica. de donde resulta que los delitos cometidos por aquellos no se pueden atribuir a la entidad sin violar el principio elemental del derecho penal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

El primero se refiere al control de la legitimidad propiamente dicho. con razón. si en los estatutos se estableció un plazo fijo. eminentemente circunstancial y no podría substituirse la discrecionalidad del Poder Ejecutivo por la de los jueces. el Poder Ejecutivo puede seguir dos caminos: o bien disolver la entidad. se ha resuelto.C. con todo acierto que cuando el Ejecutivo obra en uso de sus facultades que son discrecionales y que la ley ha dejado libradas a su prudente arbitrio. el art. Disolución De La Entidad. es necesario admitir una solución distinta si se tratara de una causal de disolución respecto de la cual no cabe una apreciación discrecional. como ocurre si la resolución se funda en que las actividades de la entidad son contrarias a los intereses públicos. como ocurriría si la decisión administrativa se funda en la perdida del capital y se demuestra que éste se conserva intacto. basta con que no sean suficientes para mantenerla. El Código Civil no había previsto recurso alguno contra la decisión administrativa. Es necesario distinguir dos hipótesis: a) Si los estatutos hubieran previsto la eventualidad. pueden presentarse dos hipótesis:   que los estatutos hubieren previsto esta posibilidad. inc. salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación". la disolución en estos casos sería una consecuencia de lo establecido en los propios estatutos. 94.550. El nuevo art. Sólo debe exceptuarse el caso manifiesta arbitrariedad. 48 y 49 del Código Civil y 318 y 370 del Código de Comercio. aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir con el fin de su institución (art. f) Muerte de sus miembros. C. en que dijo que las facultades del Ejecutivo no son arbitrarias y que cuando producen "una lesión a derechos individuales o atentan contra las garantías acordadas por la Constitución y las leyes a las personas o entidades jurídicas.). En materia de sociedades. Esta disposición debe entenderse de la siguiente manera: si 124 . reconoce contra la decisión del Poder Ejecutivo los recursos de legitimidad y arbitrariedad.) b) Si los estatutos nada hubieran previsto. ley 19. en su caso. desnaturalizando la función de éstos. En ese caso la entidad tiene derecho a demostrar que no es así. o bien determinar el modo como debe hacerse la renovación de los socios (art. se presenta el problema del destino de los bienes que constituían su patrimonio. in fine. para restablecer el orden legal y reparar el derecho lesionado". el recurso de arbitrariedad alude al área en la cual la autoridad administrativa actúa discrecionalmente. Por ello. El retiro de la personería jurídica produce la disolución de la entidad. el caso cae bajo la jurisdicción de los jueces. Aunque el Código Civil no lo haya dispuesto deben considerarse asimismo causales suficientes de disolución las circunstancias de que se haya dado cumplimiento total al objeto para lo cual fue creada la institución. los bienes tendrán el destino dispuesto en ellos (art. si el Poder Ejecutivo retira la personería jurídica de una asociación fundándose en que se han concluido los bienes destinados a sostenerla. sus decisiones no son revisables judicialmente. aunque la muerte de los socios no es una causal de disolución ipso iure de la persona jurídica. Destino De Los Bienes.711 ha consagrado este sistema. En cambio. Extinguida una persona jurídica. La ley 17. precisándolo. 49) g) Como puede advertirse. La procedencia de un recurso ante el Poder Judicial.   que nada hubieran previsto. La muerte de los miembros de una persona jurídica no es. de acuerdo con lo dispuesto por los arts. la extinción de estas entidades podría ser dispuesta también por ley del Congreso. y la Corte Suprema de Justicia resolvió. Sin duda. surge el mismo fallo ya citado de la Corte Suprema. La normal es que esta potestad sea ejercida por el Ejecutivo. 2. Hay que agregar que el juez ante el cual se plantea la cuestión. Así por ejemplo. en tales casos. estas causales de disolución han sido expresamente establecidos en el art. En realidad. Recurso Ante El Poder Judicial De La Decisión Administrativa. El juez hará uso de esa facultad cuando la ilegitimidad o la arbitrariedad aparezca prima facie como notoria o cuando el retiro de la personería jurídica pueda producir daños irreparables.C. el juicio del Ejecutivo es de prudencia política y administrativa. C. 49. 48. en cuyo caso debe cumplirse lo dispuesto en ellos. sino que basta el análisis de la prueba para determinar si se ha producido o no el supuesto legal. 50. C.Derecho Civil 1 absolutamente todos los bienes. causal suficiente para su disolución. Tal ocurriría si el Poder Ejecutivo considera que la disolución de la entidad es "necesaria o conveniente a los intereses públicos" (art. 50 dispone que: "Los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que dispongan el Cuerpo Legislativo. tiene la facultad de disponer la suspensión provisoria de la medida recurrida. En tales casos dijo el alto tribunal. que corresponde el retiro de la personería jurídica si se ha dictado la apertura del concurso civil. puede llegar a serlo si así lo dispusieran los estatutos o. 48. Poder Que Interviene En El Retiro De La Persona Jurídica. el Poder Ejecutivo. pero tal hipótesis es excepcional. C. entonces.). El retiro de la personería jurídica es una facultad propia del Poder Ejecutivo. en principio. Si ello ocurriere. pues de lo contrario el Poder Ejecutivo podría invocar los intereses públicos cuando fuera evidente que ellos no están en juego. o que haya expirado el término de su duración.

en proporción a sus respectivas participaciones. por el contrario. Es obvio que antes de distribuir los bienes entre los socios o darles el destino que corresponde a los bienes vacantes. tuvieran fines de lucro. in fine). si. Este es el sentido que cabe atribuir a la expresión "salvo el derecho de los miembros. 50. in fine. deben distribuirse entre los socios.Derecho Civil 1 las asociaciones no persiguieran fines lucrativos. 125 . 50. es preciso pagar las deudas que la entidad tuviera con terceros (art. sus bienes deben considerarse vacantes. a que alude el art.

Derecho BOLILLA X Civil 1 Personas Jurídicas D Carácter Público Clases La primera distinción a realizar en la clasificación de los entes públicos es la determinación de si pertenecen o no al estado. Personas jurídicas públicas no estatales: Concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. 20. 31. Ejemplificación: . sino q las corporaciones religiosas tienen carácter privado. q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. Enumeración legal. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN).33 segunda parte).104 a 109).Obras sociales del estado. Situación de La iglesia católica: en nuestro derecho. son entes estatales aquellos q: son creación directa dl estado.Sindicatos: tienen facultades para establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios. todo lo cual puede ser imputado a un solo ente jurídico. aseguran su defensa. 2) Las entidades autárquicas. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización. Municipalidades. empresa y sociedades del estado q funcionaran como entidades de dcho publico no estatal. . que resulta ser titular de derechos subjetivos en el orden del derecho público. las provincias y los municipios. financiera y administrativa. Concepto de personas jurídicas publicas estatales. 3) La Iglesia Católica". 86. 9. su patrimonio es totalmente estatal y desemplean un servicio publico. el estado no les otorga los mismos beneficios q a esta. y su organización surge del código d derecho canónico.personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1. El nuevo art. En cuanto a su situación frente a las iglesias disidentes. porq nuestro dcho no todo lo q es publico es necesariamente estatal. 94 y 110 d la CN. Concepto: 126 . 14 a 18. 31. en cuanto a las municipalidades y entidades autárquicas son desmembramientos de la personalidad del estado . no reconocía a aquella. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución. En la actualidad la opinión de los autores se inclina a ver en el Estado una única persona o sujeto de derecho. Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6. ejercen la potestad del imperio en todo el ámbito de su actividad. Pueden ser d base territorial o funcional. Además de los estados mismos (nación y pcias). como erróneamente lo menciona el inc. pudiendo realizarse como personas jurídicas (art. no se distinguía la personalidad colectiva de la persona humana que investía la autoridad pública y como consecuencia de ello. 2 d la CN. del Código Civil establece: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. 33. lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado.Entidades empresarias: tiene facultades para celebrar tales convenciones colectivas de trabajo. Provincias: Conforme al sistema federal de nuestra organización política. Tienen carácter público: 1) El Estado Nacional. La personalidad jurídica del Estado es una adquisición de la Ciencia del Derecho.Colegios profesionales: tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas q no pueden ser asimiladas a las facultades de las asociaciones . Pero aun mediando esa compenetración de la autoridad pública con el ser humano que la ejercía paulatinamente se advirtió que en el terreno del derecho era muy diversa la persona del soberano. 36. Esto está reglado en el art 67 d la CN. 1º del art. el Código Civil reconoce la personalidad jurídica tanto el Estado Nacional. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. 74. aun para loas trabajadores no afiliados a ellos. Pueden ser creadas x todo estado. 14 del CC. En las sociedades poco evolucionadas. con individualidad jurídica. en la q se declara persona jurídica. como a los Estados provinciales. El art. . ejercen algún tipo d función pública. 21 y 23. municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. de ahí nació el reconocimiento de la personalidad jurídica de la autoridad pública o fisco. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966. junto con el art 76 d la misma. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. primera parte. 10. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional. esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales.

lotería correntina. Ejemplo de entidades autárquicas serían el Banco de la Nación. colegio de abogados. se enuncian con la denominación de personas jurídicas de carácter privado en el art. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. La corte Suprema los define como “delegaciones de los poderes provinciales.711 se denominaban de existencia posible porque ellas no estaban impuesta por la Constitución Nacional. Este precepto contempla dos categorías de personas jurídicas extranjeras que se reconocen como sujetos de derecho en nuestro país: las de carácter público y las de carácter privado. entendido como un poder ordenador. El fin que persigue es de interes público. posean patrimonio propio. Formas de creación: Organizadas en el momento en q se sancionó la CN se consideran como subsistentes sin necesidad de ley especial. Los estados extranjeros: El artículo 34 establece como principio general a este respecto que: "Son también personas jurídicas los Estados Extranjeros. Texto legal “…Tienen carácter privado: 1ro. o asociaciones existentes en países extranjeros.Derecho Civil 1 Es un organismo político edilicio. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior". Laspersonas juridicas de carácter privado. a saber: A) Una finalidad de bien común. requieran o no autorización estatal para funcionar. C) Un patrimonio separado del Estado afectado al logro de aquella finalidad. los establecimientos. Consejo General de Educación. circunscriptos a fines y limites administrativos q la CN ha previsto como entidades de régimen provincial y sujetas a su propia legislación. y obtengan autorización para funcionar. 33 del Código Civil con su nuevo texto. b) No estatales: obras sociales del estado nacional. Posee la potestad de Imperio. para servir las cuales dota de un patrimonio propio y de las atribuciones correspondientes para su administración. desprende de su propia organización administrativa ciertos núcleos a los que encomienda funciones públicas específicas. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. Compete a ellas delimitar las funciones de las municipalidades q se les subordinan Entidades autárquicas: El Estado. Cuando eso ocurre han surgido verdaderas entidades jurídicas autárquicas en la que aparecen las mismas características que distinguen a las instituciones y corporaciones de creación privada. 2do. que se forma con los recursos o fondos dejados al manejo de aquella organización. Son el resultado de un acto constituyente. ni eran indispensable o necesarias de acuerdo con las leyes que rigen la organización social y política del país como las que consideran de existencia necesaria. CRITERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. No poseen dicha potestad. Concepto: Son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el dcho privado. consejo de profesionales. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.orden nacional: a) estatales: (autárquicas) universidades. corporaciones. d raíz constitucional q esta subordinado a la nación o la pcia. introducido por la ley antes mencionada. etc. CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO Disolución Ejemplos en el orden nacional y provincial . Las personas jurídicas que en el régimen del Código Civil argentino. (según correspondiere a una u otra jurisdicción). antes de la reforma de la ley 17. etc. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares. registros nacionales. cada una de sus provincias o municipios. 127 . hoy llamadas de carácter público. B) Una organización humana destinada a servir y alcanzar tal finalidad. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. en ciertas ocasiones.

En caso contrario se tratara de sociedades irregulares por defecto de forma. La mención de entidades no societarias. adopta los diversos sistemas (de autorización.de fondo: a) finalidad de bien común. Es confusa. según el tipo de persona jurídica. siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privados de autenticidad certificada por escribano público. etc. Sistemas aplicados La legislación nacional en concordancia con los desarrollos precedentes. no podrían quedar entidades q no fueran personas jurídicas. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil. asociaciones. 46 son de libre constitución. b) patrimonio propio. . las corporaciones o asociaciones y de las q es posible desglosar las sociedades anónimas sobre las cuales legisla el C de comercio 2. todos los 128 . rompe el criterio de la clasificación. 2) Son de duración indefinida. De lo contrario. . es materia inminente y facultad no delegada por las pcia. 46 del CC en la cual aclara expresamente q son sujetos de dcho. 46 que dice: "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. las asociaciones simples legisladas en el art. Sin prejuicio de las demás disposiciones de fondo y de forma establecidas en la ley . desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno. deben constituirse “por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. Por lo demás la redacción de la parte final del Art. Pero al haberse mantenido la parte inicial del art. En consecuencia el poder de policía de las personas jurídicas se ejercita en cada pcia y por el estado nacional en la Capital Federal." Requisitos Para q las corporaciones y fundaciones puedan actuar en el carácter de personas jurídicas es indispensable q ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma: . tanto por el poder legislativo como por el poder ejecutivo (art. Pero la redacción de la parte final del art. 146 q menciona las sucesiones q no tienen existencia legal como p0resonas jurídicas. Q convierte en personas jurídicas a todos los sujetos d dcho q conforme a la ley existan.Sistema de constitución libre: nuestro sistema legal son de libre constitución. carentes de finalidad lucrativa. 4) persiguen un fin altruista o desinteresado. pues las del art. Enunciación. provistos por el concurso de los miembros que los constituyen. 3. establecimientos.de forma: a) acto constitutivo manado de los particulares. De conformidad con lo establecido en el art. al menos para estas se ha aceptado la antigua clasificación. Remisión Son sujetos del derecho.Sistema de disposiciones normativas: la base de este sistema es la publicidad de los actos constitutivos y su registro. en cuanto incluye entidades con fines no lucrativos. Este articulo establece un criterio básico separando las personas privadas q no tienen fines de lucro (asociaciones y fundaciones) de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. b) acto de reconocimiento estatal. según el fin de su instituto. es decir las sociedades. sin prejuicio del cumplimiento de los requisitos de forma prescriptos en la ley. 67 inc 20). trascripto son únicamente aquellas incluidas en el art. 33 del CC. c) dispositivo de actuación . A ellas se refiere el nuevo art.Derecho Civil 1 Distinción fundamental. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas. sus prorrogas. Las asociaciones q se mencionan e4n el art. crea una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas. y sus modificaciones. Clases. las disposiciones normativas de libre constitución). con el carácter de personas jurídicas. Son sujetos de derecho. ya q con una formula tan amplia. fundaciones. Presenta los siguientes elementos esenciales: 1) Tienen pluralidad de miembros que con su actividad colectiva brinda soporte a su personalidad. el art. todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de esta. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. Llambías menciona q la doctrina ha realizado la clasificación en dos categorías: 1. 1184 inc. las sociedades civiles y las simples asociaciones.sistema de autorización estatal: esta previsto en le CC para las Asociaciones Del articulo 33 y las fundaciones. 45: “Comienza la existencia de las corporaciones. Se le reconoce al congreso Nacional la potestad de admitir nuevas órdenes religiosas. no siendo ese el caso la autorización estatal de las personas jurídicas.. deben ser celebrados por escritura publica los contratos de sociedad civil. 3) disponen de un fondo social. De lo contrario. con aprobación de sus estatutos.

Obviando la discusión sobre su naturaleza es importante señalar al acto constitutivo el carácter de elemento formal por excelencia. 40. Civiles: 1. confederaciones gremiales) La ley 19. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza d este tipo d actos. la fuente de sus dchos y el destino de los bienes una vez disuelta la entidad. en el cual aparecen intereses contrapuestos d los constituyentes. Clases . Los actos constitutivos d las asociaciones y sociedades son actos jurídicos de naturaleza contractual: son contratos plurilaterales den organización. y por ultimo. por ej.De 3º: las q se componen con asociaciones d segundo grado. estableciendo sus requisitos.3 de la ley 19. la jurisprudencia. 39 y 45 las equiparan a las corporaciones. y el d la integración del patrimonio.550 de sociedades comerciales dispone en su art.Derecho Civil 1 miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta”. y son por ende contempladas por el art. 38. 46 3.creación q resulta de la voluntad de los interesados (acto constitutivo) . y son por ello simples asociaciones del art.posesión de patrimonio propio.Asociaciones de segundo grado: es cuando se realiza entre personas jurídicas tb con un finalidad de bien común no lucrativo. Para esta corriente doctrinaria. Ej: la FIFA. y en materia d creación d entidades. Estas finalidades son todas aquellas q siendo lícitas.fin de bien común . los art. 50 vuelven a mencionar las asociaciones reglamentando el ingreso de nuevos miembros. en los cuales se encuentran más d dos partes.550) Régimen legal En nuestro CC no existe una regulación específica de las asociaciones. comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan los estatutos q regirán sus actividades. situación q no se presenta en los actos constitutivos. las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad (art. Es el caso de las federaciones q nuclean a las asociaciones civiles de 1º. tiene objetos no lucrativos. q adopten la forma d sociedad bajo algunos de los tipos previstos. las q cuentan con autorización estatal. Asociaciones Las asociaciones civiles son personas de existencia ideal nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas q persiguen la realización de un fin de bien común no lucrativo El elemnto característico d la asociación es la presencia de los miembros q la constituyen. en q todos los contratantes tiene el mismo propósito. Requisitos: . 3º q: “las asociaciones.33 2. nos hallamos ante las denominadas asociaciones de 2º grado. la AFA. el art. en los cuales al doctrina ha visto actos complejos q no pueden ser asimilados a los contartos. El art. q dan sujetas a sus disposiciones”. se constituye con las asociaciones de football de cada país. q con su actuación y los medios materiales persiguen una finalidad común. 46 regula lo relativo a aquellas q no han requerido al autorización el estado para funcionar. Acto constitutivo d la asociación: Según Rivera es el acto jurídico por el cual los fundadores expresan su voluntad de crear el ente. 33 las enuncia como personas jurídicas de carácter privado. las q no cuentan con autorización estatal. Sin embargo un examen más profundo de la cuestión ha llevado a descubrir la categoría d los contratos plurilaterales. los art.. Y tb puede haberla puramente nacionales (cámaras empresariales. posibles. Es así como nuestra legislación acepta q entidades sin fines d lucro se constituya bajo algunos d los tipos societarios d acuerdo a ellos encontramos 3 tipos de asoc. el contrato implica necesariamente partes con intereses contrapuestos. en q todos los participes tienen el mismo interés d crear la entidad.autorización del estado para funcionar Los estatutos: 129 . Todo el régimen legal de las asociaciones civiles ha sido estructurado en nuestro país a través de la costumbre. sin subsistir del estado . a distinguir dos aspectos o dos momentos diferentes: el de creación. cualquiera sea su objeto. y las normas reglamentarias q dictan los PE locales por intermedio de los organismos de contralor. .. q se forma con asociaciones civiles (clubes) q practican ese deporte. determinadas y tendientes al bien común general de la soc. establece los fines de este.

y respondiendo a distintas necesidades propias de cada institución. Pero el poder de ambas es igual. asociaciones. Naturaleza jurídica: los estatutos constituyen una ley en sentido material q tiene la particularidad de originarse en al voluntad de los particulares siendo finalmente sancionada por la autoridad estatal.fin u objetivo d la entidad . el tribunal de penas. la dirección. Generalmente suele distinguirse entre las asambleas ordinarias. Los estatutos constituyen la carta fundamental de la institución. de Justicia. 45 “Comienza la existencia de las corporaciones. domicilio y capacidad. imparte directivas a los directores. con aprobación de sus estatutos. En el ámbito nacional. pero también puede ser desempeñada por una sola persona. toda persona afectada por una medida ilegal puede recurrir a los jueces para reclamar su anulación. v. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. En principio. Órganos De Control: Dado q la asamblea como cuerpo colegiado no puede vigilar y fiscalizar el buen funcionamiento de los órganos inferiores de la asociación esta misión es por lo gral. etc. Es una ley d raíz privada Requisitos para su aprobación: . tiene a su cargo la administración de la entidad. no necesariamente es la reunión d todos los miembros.Derecho Civil 1 Rivera: Toda asociación necesita poseer una ley interna q rija los deberes y dchos d los asociados. Por el contrario sus decisiones deben ajustarse a los estatutos. la asamblea. el organismo q interviene en el otorgamiento d la personería jurídica es la Inspección Gral.sus órganos d gobierno . queda sujeta a la autorizacióne statal: art. es que esta última funciona periódicamente y solo en caso de ser convocada. Por lo general. se convierte en la autoridad suprema de la institución siendo soberana en sus decisiones. Algunas de sus funciones son: nombra y remueve la comisión directiva. ya q el mismo estatuto debe establecer el quórum necesarios para als deliberaciones. Esta formada por todos los socios con derecho a voto. suministran las normas q rigen la vida de la entidad particular d q se tratan. gr. no puede apartarse de ellos.disolución y destino d los bienes. establece la orientación que debe tener las actividades de la asociación. que se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina (por ejemplo: aprobación de cuentas). los estatutos suelen crear otros órganos de menor importancia. quedando sujeta la reforma a la ulterior aprobación del poder ejecutivo. La Asamblea: es la reunión d los miembros d la asociación q. etc. dado que la modificación no tiene vigencia hasta tanto no haya sido aprobada por el Poder Ejecutivo. establecimientos. La diferencia entre esta y la asamblea. Si bien la asamblea tiene el gobierno supremo de la entidad. formación e inversión d su patrimonio y destino d los bienes en caso de extinción d la entidad. Apunte: conjunto d disposiciones referentes a cada persona jurídica q consignan su nombre. 3. 2. la dirección esta constituida por varias personas que integran una comisión directiva. derechos y deberes d sus miembros y organismos directivos. 1. en cambio la dirección actúa en forma permanente. Los estatutos son el conjunto d estipulaciones destinadas a regular la organización y funcionamiento d la asociación. no puede ejercer sus poderes ilimitadamente. en conexión con el dcho objetivo general aplicable a todas las personas jurídicas d la misma categoría. controla y aprueba.formación e inversión dl patrimonio . fin de sus institución... con el carácter de personas jurídicas. modificación de los estatutos. la función de los directores es gratuita pero los estatutos pueden establecer una remuneración. Sus integrantes son nombrados y removidos por la asamblea y responden ante ellas de su actuación. o desaprueba su gestión. confiada a un 130 . a pesar de que tiene facultades para reformarlas. tales como el tribunal de honor. el síndico o comisión revisora de cuenta.nombre y domicilio . convocados conforme al procedimiento establecido . y uno de control.dchos y deberes d los mismos . cuyas funciones han sido reglamentadas pro al ley 22. y las extraordinarias. esta modalidad es frecuente en asociaciones gremiales y el administrador suele llamarse Secretario General. La Dirección: Es el órgano ejecutivo de la asociación. la dirección están sujetas a control judicial.315. desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno. Del mismo modo que lo que ocurre con las decisiones de la asamblea. La autorización del estado La existencia de asociaciones como personas jurídicas. Además. que se reúnen especialmente convocadas para tratar asuntos graves o urgentes. uno ejecutivo. Normación interna Los órganos de gobierno de las asociaciones son creados por sus estatutos. normalmente toda asociación tiene un órgano deliberativo. puede modificar los estatutos.

inspeccionar la contabilidad. Enumeración: a) Derechos de los miembros frente a la asociación. por regla. Para ser jurídicamente válidas deben adaptarse al debido procedimiento requisito formal. apercibimiento. En algunas asociaciones civiles el estatuto organiza un órgano destinado a mantener la disciplina interna y vigilar el cumplimiento d los estatutos tanto por quienes forman partae de los órganos d gobierno. Se trata de una facultad que compete a la asociación para sancionar las transgresiones que incurran los socios respectos de las disposiciones estatutarias.pagar los cuotas sociales de ingreso o periódicas. tres fuentes de las q surgen los dchos y deberes de los miembros d una asociación. o por las disposiciones de los estatutos”. “los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica. Poder Disciplinario. Las medidas que pueden adoptase son variables. En particular. 3. El codificador menciona en este art. tiene el deber de revisar periódicamente los libros de contabilidad de la entidad y todos los documentos que se refieren a los movimientos de fondo. Ahora bien: la facultad de revisión de las medidas disciplinarias de las asociaciones respecto de sus miembros no implica su plena jurisdicción pues se limita al análisis de la regularidad del procedimiento seguido (esto es lo formal) y entiende. Su contralor corresponde a la justicia. le compete el ejerció del poder disciplinario de la entidad. Las condiciones de ingreso surgen de los estatutos de la entidad. También surgen. El síndico y la comisión revisora de cuentas son nombrados y removidos por la asamblea. por el objeto de la asociación. previo agotamiento de los recursos previstos en los estatutos. expulsión. sus miembros puedan recurrir de ellas ante la justicia. 40 CC.atenerse a las resoluciones estatutarias y asamblearias .Derecho Civil 1 órgano contralor q pueden ser unipersonales (sindico) o pluripersonales (comisión revisora de cuentas). Es decir. etc. Contralor judicial. . . de los estatutos. . Miembros d la asociación. Cuando una persona ingresa a una asociación debe aceptar las cláusulas de los estatutos tal cual están redactados. Como enumeración ejemplificativa. suspensión temporaria. Su alcance Reconocer a la asociación la facultad de administrar su propia justicia interna cuando las decisiones de la entidad fueran manifiestamente ilegítimas o arbitrarias. del mismo modo que la dirección. habida cuenta de su carácter de imperatividad. Para desempeñar estos cargos no es necesario ser miembro de la entidad. éstos no podrían pasar por alto ciertos derechos emergentes de preceptos superiores del ordenamiento jurídico (Constitución Nacional. a quienes participaron del acto constitutivo. cuanto por los dmás asociados.retirarse de la asociación .no causar perjuicio a la asociación. Las facultades disciplinarias del Tribunal d disciplina. . no son absolutas ni incontrolables.El estatuto y reglamentos internos: es la ppal fuente de los dchos y obligaciones de los miembros d una asociación. que esta habilitada para juzgar la validez de las decisiones. c) Como se pierde la calidad de socio 131 . la jurisprudencia dominante.intervenir en el gobierno de la asociación mediante participación y voto de la asamblea.acto constitutivo: será la fuente de las ppales obligaciones contraídas por los miembros fundadores) . Esta es la más grave de las sanciones adoptables. gralmente integrado en forma colectiva por miembros de la asociación elegidos x asamblea.El objeto: (estatuto) constituye el ppal elemento interpretativo acerca del alcance de los dchos y obligaciones de los miembros d la asociación civ. leyes de orden público). Contralor Judicial. El tribunal d disciplina o tribunal d honor. multa. Sin embargo. En general consisten en amonestaciones. pero no cabe la revisión de sus presupuestos en tanto no surja tal arbitrariedad. b) Deberes de los miembros. señalaremos los siguientes: . La regla es que deba estarse a lo previsto en los estatutos.no ser expulsado arbitrariamente . Se entiende por miembros de una asociación. Derechos y deberes Texto legal: art. y fundarse en causa suficiente para darle lugar. que implica la separación del socio de la corporación. o se incorporaron a posteriori. etc. solo puede entrar en las cuestiones de fondo en caso de notoria injusticia”. Sus funciones consisten en vigilar las observancias de las leyes y de los estatutos.impugnar sus decisiones . Ejemplificando: . que no se autoriza la arbitrariedad manifiesta de la resolución social. son reglados por el contrato. requisito de fondo.

las diferencias serán resueltas por el juez. Importancia. podrá concederse la autorización si de los antecedentes de los fundadores. Requisitos La Fundación debe constituirse por instrumento público o privado.  Esta sustentada en la voluntad del fundador: mientras la corporación actúa movida por la voluntad discrecional de sus propios miembros. la voluntad del fundador. cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos. Petracchi y Fayt. para garantizar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. 1º de la ley 19836..) son personas jurídicas q se constituyen con el objeto del bien común. Comunidad Homosexual Argentina. La crítica a este fallo se colige del voto de la minoría representada por los Dres. previa vista del Ministerio Público y la autoridad de Control. “las fundaciones (. reconocida como sujeto de dcho y no consiste en una unión de personas. de las personas contratadas por la entidad. o las características del programa a desarrollar. deviene irrevocables a partir de la resolución administrativa que concede autorización para funcionar como fundación. moral. Las promesas de donación hecha por el fundador a la entidad que esta en vía de constitución. En este caso la Inspección General denegó a la Asociación Homosexual Argentina el derecho de registrarse como persona jurídica. buenas costumbres..  Carece de miembros: a diferencia de las corporaciones q cuentan con un cuerpo social provisto por los miembros. resultará una capacidad potencial para cumplir los fines. religioso. en cuyo caso si los herederos no se ponen de acuerdo entre si o con el albacea en la redacción del estatuto y acta constitutiva. aunq concurrentes al bien común. Las fundaciones Concepto Es una organización para realizar un fin altruista. Sin embargo. Con este rasgo se relaciona el control mas estricto q la autoridad ejerce sobre las mismas. Funcionamiento 132 . para acceder a la personalidad jurídica. sino también la pública defensa de la homosexualidad en si misma. restrictivas de la libertad. Los fundadores y administradores son solidariamente responsable de las obligaciones contraídas hasta el otorgamiento de la autorización para funcionar. También por muerte. la fundación solo persigue finalidades de interés social. social. mediante el aporte de una o mas personas. El ente administrativo fundó su determinación en el hecho que bregar para q la condición de homosexual no sea materia de discriminación en lo familiar. era contrario a la exigencia de bien común exigida por el art. El alto tribunal por mayoría confirmó la denegatoria aduciendo que la decisión de la Inspección General de Justicia. aunque el capital inicial no sea de por si suficiente para lograr dichos fines. la fundación esta sujeta a la directiva de una voluntad ajena al ente. por cesión de la cuota social en ciertas sociedades de capital. destinadas a hacer posibles sus fines”.. el que deberá ser presentado a la autoridad administrativa a fin de requerir la autorización para funcionar. por lo menos en principio. y la entidad tiene acción para reclamar el cumplimiento de dicha promesa. características Las fundaciones cuentan con las siguientes características:  Persigue un fin altruista: a diferencia de la corporación q puede proponerse fines interesados o fines egoístas. la fundación carece de estos y solo tiene destinatarios t beneficiarios de ella q permanecen fuera de su estructura. El primero de los nombrados objetó el triste hábito de recurrir con frecuencia a concepto tales como el del bien común.. contiene argumentos de suficiente entidad que descartan la tacha con que se le pretende descalificar. orden público. sin propósito de lucro. Esas nociones solo tienen valor cuando se comprenden a la luz de principios que animan a la Constitución nacional. salvo el recurso que puede tener contra la entidad. por expulsión. Según el art. es decir su facultad de renunciar. 33 del Código Civil. en el sentido de que la entidad recurrente no tiene por objeto principal el bien común. para justificar decisiones de gobierno de turno. También porque el estatuto social de la recurrente incluye no solamente la protección de las personas homosexuales frente a discriminaciones arbitrarias. También puede constituirse por testamento.Derecho Civil 1 Es indudable el derecho de receso que incumbe al asociado. considerada con vistas a su aceptación social y en definitiva porque toda la defensa social de la homosexualidad ofende a la moral y al bien común. La autorización no se otorgara sino se demuestra que la entidad tiene un patrimonio adecuado para la realización de sus fines. laboral.

Estatuto La autorización estatal Los órganos de administración de la fundación Los órganos administrativos de las fundaciones son los siguientes: a). 3. Retirar la personería jurídica cuando se diesen algunos de los supuestos establecidos en el art. 133 . cuando el fijado por el fundador se hubiere hecho de incumplimiento imposible. efectuado en esas condiciones (art. del 15/9/1972. Aprueba los estatutos y sus reformas. siempre que fuere manifiesto el mayor beneficio público. Los miembros de un Consejo no podrán recibir retribución alguna por el ejercicio de sus cargos. 3601. Aprobar el cambio de objeto de la entidad. Los estatutos deben contener necesariamente la forma como se designaran los miembros del Consejo y los fundadores pueden reservarse para si la calidad de miembros de él o la facultad de designar los miembros del Consejo. 5. Pueden ser permanentes o temporarios. e igualmente si se tratare de un legado o institución de heredero. c). 4. acto q es necesariamente plurilateral aunq mana de voluntades múltiples no divergentes paralelas. cunado estas donan bienes para erigirla. 48. 6. Acto constitucional o fundacional La fundación se origina en un acto jurídico emanado de la voluntad particular. Disponer la fusión de dos o más fundaciones cuando se hubiere hecho de cumplimiento imposible el objeto de una de ella. Organizado este. El consejo de administración: Tienen todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación. q en el caso se denomina “acto fundacional” . Es unilateral a diferencia del acto creativo de la corporación. Los estatutos deben prever el régimen de reuniones del consejo y el comité. incluso pueden antes de dar intervención a la justicia. asociación de intereses entre los fundadores. Por tanto hasta ese momento el fundador es libre de desistir del proyecto y revocar el acto fundacional. este es un acto jurídico unilateral q proviene de la voluntad de un sujeto de dcho (visible o de existencia ideal) q determina el fin de la institución y escoge los medios apropiados (patrimonio y dispositivo de gobierno) para alcanzarlo. esta sujeta a reducción la donación de bienes para constituir una fundación si la cuantía afectare la porción legitima de los herederos forzosos del donante (art. no crea por sí. o cuando la multiplicidad de fundaciones con objeto análogo hiciere aconsejable esta medida para su mejor desenvolvimiento. b) comité ejecutivo: No es indispensable su existencia. etc. En nuestro país las fundaciones están reglamentadas por la ley 19. El quórum será de la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de los votos presentes. en cuyo caso deberá procurarse respetar en la mayor medida posible la voluntad de aquel. en orden a la consumación de la proyectada persona jurídica corporativa. La personalidad jurídica de la fundación depende de la autorización del estado para funcionar. Pero los estatutos pueden organizarlos para facilitar la administración de las fundaciones. pues mientras esta suscita relaciones jurídicas entre los miembros entre si. Desde luego los acreedores podrían usar de la acción revocatoria cuando la donación constitutiva de la fundación se hiciere en perjuicio de sus dchos. Los miembros del Consejo no pueden ser menos de tres y pueden serlo personas físicas o entidades públicas o privadas sin fines de lucro. Accidentalmente la fundación puede resultar de la voluntad coincidente de dos o mas personas.Derecho Civil 1 Régimen legal o jurídico Se rige en primer termino por lo prescripto en los estatutos q constituyen la carta magna de la institución. dentro de las condiciones fijadas en los estatutos. 3602. En lo concerniente a los bienes entregados para conformar el patrimonio se aplican las reglas de las donaciones o la sucesión testamentaria según q su origen fuere un acto entre vivos o una disposición de ultima voluntad. suspender el cumplimiento de dichas resoluciones. 1830 y 1831). por consiguiente. Puede solicitar judicialmente la suspensión o remoción de los administradores que hubieren violado los deberes de su cargo y pedir la nulidad de las resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos. este acto fundacional. salvo que el estatuto establezca mayoría especiales. la administración inmediata queda en sus manos y el consejo de administración pasa a ejercer funciones de control y vigilancia. y 3605). en caso de empate el Presidente del Consejo o del Comité tiene doble voto. Autoridades de control: Tienen las siguientes atribuciones: 1. con obligaciones exigibles en cuanto a los aportes prometidos. Fiscaliza el funcionamiento de la entidad y controla el cumplimiento de los estatutos. 2. Puede solicitar judicialmente la designación de administradores interinos cuando no se llenase las vacantes en sus órganos administrativos. 7.836. Pero aun en ese caso el acto fundacional se distingue del corporativo. si hubiere urgencia de hacerlo. por aplicación de principios generales.

Distinción (2do párrafo art. la responsabilidad de la asociación no excluye la de los socios. 46) El texto modificado por la ley 17. pues es de suponer q los administradores de la fundación q son principalmente interesados en la efectiva consecución de los fines q explican la existencia de la misma entidad. etc.711 mantuvo al primera parte del art. Concepto Existen a menudo muchas entidades q x al escasa importancia d sus actividades o d su patrimonio. La arbitrariedad de los administradores en la elección de los beneficiarios no genera a favor de estos recurso judicial alguno a fin de obtener la rectificación de ese comportamiento. según el fin de su instituto” (art. tienen responsabilidad contractual y extracontractual. 3) estatutos y nominas de socios. y las simples asociaciones q ni siquiera cumplen con el requisito. condición de ellos. De lo contrario todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. sino mas bien beneficiarios de ella q quedan al margen de su estructura jurídica: son las personas destinadas a gozar de los servicios q la fundación presta con arreglo a la finalidad del instituto y al modo como ese disfrute ha sido organizado en los respectivos estatutos. Son sujetos de derecho. formas de administración. El incumplimiento de estos requisitos se sanciona con la disolución. siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público. Es esta una regla lógica. 46 CC. 3735). 46. 1806) o por sucesión testamentaria (art. comerciales o religiosas. capital que reciba por medio de aportes. Efectos. Las simples asociasiones que reúnen los requisitos establecidos por la ley son sujetos de derecho. La ley 17. disponía “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. 4) libro de actas a disposición de las autoridades para su control. Muerte de los fundadores Fin de la existencia de las fundaciones Simples asociaciones del art. pero si el carácter de sujeto d dcho. gozan de libertad en cuanto al numero de socios. carecen de capacidad para adquirir por donación (art. Las simples asociaciones deben reunir los siguientes requisitos: a) acto constitutivo que le dé origen. Todo ello compete a la esfera de las autoridades administrativas con la posibilidad de recurso judicial si la decisión si estas no se fundaren en el ejercicio de sus facultades discrecionales. 134 . aportes de capital y no incurrir en las causales de nulidad de la sociedad civil d) comunicar su existencia al Ministerio del Interior en la Capital y a las jefaturas de policía en las provincias e informar: 1) la denominación y el domicilio. Requisitos. suprimiendo toda referencia a las asociaciones comerciales” y agregó un 2do párrafo en donde distingue entre entidades cuya constitución y designación de autoridades es hecha x escritura pública o x instrumento privado de autenticidad certificada x escribano público. El objeto de la asociación puede ser civil. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil”.711 dispone: “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas.46) El Código Civil es su redacción originaria. serán consideradas como simples asociaciones civiles. 14 de la Constitución Nacional. Pero la denuncia del caso puede dar lugar a actividades de contralor por parte de las autoridades administrativas competentes y hasta dar motivo al retiro de la personería jurídica si el hecho importare una grave trasgresión de las condiciones o cláusulas de la autorización legal. no gestionan la autorización estatal. corresponde a la administración de la entidad realizar tal determinación. la fundación no tienen miembros. ellas son las denominadas simples asociaciones. no reconociéndoles así el carácter de personas jurídicas. Objeto. pues si no esta determinado quienes el beneficiario de esa prestación. etc. Beneficiarios Como se ha referido con anterioridad. según el fin del instituto. El funcionamiento de las simples asociaciones es una consecuencia del derecho de asociarse con fines útiles reconocido por el art. por ejemplo en el caso de los clubes sociales y deportivas) comercial (como en el supuesto de una asociación para realizar actos de comercio) religiosos (como en el caso de las asociaciones piadosas).Derecho Civil 1 Fines. Régimen Legal. 2) la finalidad que persiguen. con designación de autoridades b) constitución por escritura pública o por instrumento privado con certificación de escribano público en cuanto a su autenticidad c) licitud de objeto. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas.

o personas de existencia ideal en sentido estricto la cuestión d la responsabilidad se le debe atribuir a la entidad y no a sus miembros. La caracterización jurídica de la simple asociación en nuestro ordenamieto positivo lo constituye el fin de bien común que debe proponerse. con carácter subsidiario y accesorio. ha extendido esta responsabilidad a los integrantes de la asociación. civ. q aquellos son responsables por los actos de esta para luego sostener q no son sujetos d dcho. afirman q los asociados son responsables x las deudas de la asoc. por lo q no hay lugar para la aplicación supletoria de las reglas provistas para al soc. parecería surgir: no son personas jurídicas. (arts. 1684 a 1788) Responsabilidad de los asociados: Borda. Simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente. ya q en esta hipótesis existe una regla específica de responsabilidad q se atribuye exclusivamente a fundadores ya administradores. supletoriamente las normas de la soc. Personería: Siguiendo a Llambías. establece como requisito formal q la constitución del ente y al designación de autoridades esté volcada en una escritura pública o en un instrumento privado certificado x escribano público. las personas de existencia ideal en sentido estricto como los son las simples asociaciones del art. responsabilidad además q es mancomunada y no solidaria salvo pacto expreso en contrario. civ (arts. 46 del C. la responsabilidad se atribuye a los fundadores y a losa administradores. Cobo. Responsabilidad de administradores y fundadores: la norma establece q los fundadores y administradores asumen al responsabilidad solidaria por los actos d la asociación. 46. dividiendo las deudas sociales en partes iguales. Advirtiéndose tbn q tratándose de asociaciones irregulares. Los primeros serán siempre responsables ya q el ejercicio del cargo les permitió subsanar el defecto de forma y asentar el estatuto por acto fehaciente y eludir la responsabilidad. Esta ultima característica es la que permite diferenciarla de otros tipos de asociaciones cuya actividad esta puntualmente regulada por la ley. Las sociedades civiles y comerciales 135 . Civ. aunq sean desiguales los aportes efectuados y los beneficios q goza cada socio. sindicales. Régimen legal: se aplican a estas entidades. etc. Cada asociado respondería por cabeza. Lavalle.C. su subsistencia por sobre la desaparición temporal de sus miembros y el hecho de que sean los estatutos los que indiquen la actividad que ha de desarrollar. civ. En cambio con relación a los fundadores coincide con lavalle y Cobo en q parece demasiado rigurosa la tesis de Borda q les asigna responsabilidad de porvida. fundadores y administradores. Rivera disiente d esta postura . 46 solo responsabiliza a los administradores y fundadores. tendrían una capacidad más restringida q las personas jurídicas en tanto carecen de capacidad para recibir bienes de donación.” Personalidad: del texto legal parecería resultar q a este tipo de asociaciones no se les reconoce el carácter de “sujetos d dcho” debido a la utilización de la expresión “siempre q”. y q los fundadores y administradores son responsables por los actos d esta. el mismo precepto legal establece q: “todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta (…). Borda).. Rivera entiende en este aspecto. Distinción Simples asociaciones constituidas por acto fehaciente. Sin embargo a pesar d la declaración d la ley. Ejemplos: centros de estudiantes secundarios o universitarios. no son sujeto de derecho y la responsabilidad por los actos realizados en nombre de ellas recaerá sobre sis administradores o fundadores. con fundamento en las disposiciones d soc. entiende q estas asociaciones simples e irregulares tiene rasgos tales q permiten encuadrarlas dentro d las personas de existencia ideal en sentido estricto. o si alude a los actos u obligaciones contraídas durante el desempeño de su función. de la lectura del art. Rivera menciona q es contradictorio admitir q estas entidades tiene miembros. tampoco aclara si los fundadores conservan esta responsabilidad por el resto d su vida. ya q si se trata de sujetos dchos como lo dice expresamente el art. manifestando q es lógico hacer cargara a los fundadores con al responsabilidad d los hechos ocurridos durante su gestión pero no con respecto a aquellos acaecidos muchos años dp de su separación d la entidad Responsabilidad de los asociados: pese a q el art.. no estableciendo a q administradores alcanza esta responsabilidad. (Llambías. cooperadoras escolares.46. Rivero opina q tal doctrina es cuestionables. La falta de personalidad no obsta al control judicial y la asociación puede ser intervenida. y no a los miembros o asociados. quienes responden solidariamente. pero si son sujetos d dcho si cumplen con los recaudos d la ley.Derecho Civil 1 Las simples asociaciones que no reunen los requisitos exigidos por el art. como las asociaciones profesionales. Cuando las simples asociaciones no cumplen con los requisitos formales establecidos en el art.. la doctrina nac. Formalidad: el art. herencia o legado. En efecto: se advierte q la propia ley admite q tiene administradores. con loq esta aceptando q hay un órgano de gobierno de la entidad. etc. q hay q distinguir entre los miembros administradores y fundadores. 39 in fine y 42). A estas asociaciones se els reconoce el carácter de sujeto d dcho. Las asociaciones de hecho tienen capacidad jurídica estrictamente condicionada a los fines de su creación. 46. que en principio no debe estar regulada por ley alguna.

atendiendo en los hechos la personalidad de las sociedades comerciales. 136 . que se dividirá entre los socios. La jurisprudencia ha procedido de manera semejante. 1648).550. Las sociedades civiles nacen con el acto constitutivo. la participación de los socios en los beneficios. con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero. el Registro Público de Comercio remitirá testimonio de la toma de razón al Registro Nacional de Sociedades por Acciones. 33. no obstante no identificarse con las llamadas personas jurídicas. Sociedades civiles y comerciales Las sociedades se distinguen en civiles o comerciales.2. el juez dispondrá la registración.550. Mientras q para otros son personas de dcho porq tienen un patrimonio propio. Este enfoque no ha variado desde la sanción de la ley 17.Derecho Civil 1 Concepto de sociedades Es un contrato mediante el cual dos o mas personas aportan bienes para lucrar con el conjunto y dividir las utilidades obtenidas (art. la contribución en las pérdidas y la inscripción en el Registro público de Comercio. Para un sector de la doctrina nacional. en cuanto a las sociedades comerciales la doctrina se pronuncia en el sentido q tienen personalidad jurídica. Si la sociedad se propones como finalidad la realización de actos de comercio. Vélez Sárfield define al lucro como el reparto de las utilidades en dinero. C. conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. 3) los deudores de la sociedad no son deudores de los socios.Civil).la personalidad de la sociedad es distinta de la persona de los socios (art.los deudores de la sociedad no son deudores de los socios 2. Para que se configure la existencia de la sociedad civil son necesarios los siguientes requisitos:  Pluralidad de personas  Aportes sociales  Participación en las ganancias y contribución en las perdidas Tienen los siguientes caracteres: . cada una con una contraprestación. La calidad de persona jurídica de la sociedad civil surge del art. 2) relación jurídica entre la sociedad y cada uno de los socios. se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. La personalidad de la sociedad esta comprobada por los siguientes efectos jurídicos. tienen calidad de sujetos de dcho. Es por estas características q la doctrina no le niega su carácter de persona jurídica. sus modificaciones y prorrogas deben ser hechos por escritura pública (art. la formación de un fondo común para ser aplicado a la producción de bienes y servicios. los cuales serian incomprensibles sin la correspondiente personalidad:1) la sociedad tiene el domicilio de los bienes entregados por los socios en propiedad. El fin de la sociedad es la obtención de un beneficio o un resultado apreciable en dinero. 1711) . Pero es un contrato peculiar q da origen a un nuevo sujeto de dcho q no se confunde con cada uno de los socios. la q emana de disposiciones del contrato social. pero no divididas como tal. 2 parte. “habrá sociedad cuando o más personas se hubiesen mutuamente obligado.sociedades Comerciales Según el art. Cuando se trata de sociedades por acciones. de acuerdo a la índole del objeto para el cual han sido constituidas. El contrato de constitución se otorgará por instrumento público o privado (en el supuesto de las sociedades anónimas y en comandita por acciones se debe efectuar por instrumento público) y se inscribirá en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción correspondiente al domicilio social. previa comprobación por el juez registro del control de legalidad y fiscal. y civil en caso contrario. pero sin preocuparse de su ubicación en el cuadro general de las personas de dcho. 1 de la ley 19. el empleo que hicieran de lo que cada uno hubiera aportado”. 1-sociedades civiles Según el art. y q es titular del patrimonio constituido con los bienes aportados por estos. que dividirán entre sí.la personalidad de estas sociedades se desinteresa de la calificación correspondiente.los bienes de la sociedad no se confunden con los bienes de los socios . desde luego el codificador ha ratificado la personalidad de las sociedades al mencionarlas en la segunda parte del art. desechando las de carácter moral o las que surjan de una explotación apreciable en dinero. es comercial. “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada. 4) la sociedad tiene un nombre q es un atributo típico de las personas.711. 1648 del Código Civil. Cumplidos estos requisitos y la publicación de edictos por un día en el caso de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. 33 inc. 1184. De la personalidad de las asociaciones civiles las hemos tratado en el punto anterior. La sociedad comercial es una realidad jurídica que queda tipificada por el encuadramiento en una de las formas previstas en la ley 19. El contrato de constitución.

la sociedad anónima (art. pero no su existencia. la sociedad enco0mandita simple (art. 45 del CC. 134 a 140). se trata de especies diversas dentro de un mismo genero. Por tanto ya s tratara de delitos o cuasi delitos de los administradores.pues no existía restricción alguna y funcionaba directamente el art. en tanto las “simples asociaciones”. Régimen jurídico En nuestra legislación el esquema de las sociedades civiles y comerciales se configura así: 1) Sociedades Civiles: regulares e irregulares cuyo objeto no es comercial. 146 a 162). 163 a 307). luego de la sanción de la ley 17. q no admitía por su redacción. no pueden adquirir bienes por vía de donación o sucesión testamentaria. 125 a133). y las “personas de existencia ideal propiamente dichas” q no requieren para existir de la autorización estatal. Responsabilidad por los hechos ilícitos de las simples asociaciones En el régimen anterior a la ley 17. la distinción entre delitos y cuasi delitos q existe en el caso de las personas jurídicas. difieren en cuanto a la capacidad. Es irrelevante tratándose de “personas jurídicas”. solución q se extendía tbn al resarcimiento de los daños provocados en razón de las cosas de la entidad. en tanto q los asociados de una simple asociación responden de dichas deudas hasta el importe de la cuota parte correspondiente.Derecho Civil 1 La inscripción regsitral tiene por finalidad la comprobación del estado de regularidad de la relación societaria. Si se trataba del ultimo supuesto no había problema para hacer valer la responsabilidad de la asociación. ley 19. difieren en cuanto a la ubicación de su personalidad en el cuadro general de las personas. las “personas jurídicas” q requieren el reconocimiento del estado para funcionar. 2. 308 a 314). 1720. la simple asociación no respondía civilmente por esos hechos. así como subsidiariamente los asociados según una porción viril.550) 3) Sociedades de hecho e irregulares con objeto comercial (arts. 4. 7 y 21. La intervención judicial de la sociedad tiene carácter excepcional. 1 y 7. la que incidirá en el alcance y régimen de la persona jurídica. 137 . Remisión Ejemplos Paralelo entre las simples asociaciones y la categoría de personas jurídicas 1.711 correspondía distinguir la responsabilidad de la simple asociación según q el hecho ilícito proviniera de un administrador o un dependiente suyo. 315 a 342). si bien tienen capacidad para contratar. administradores o dependientes. 3. la sociedad de capital e industria (art. difieren por el modo de su constitución. difieren en cuanto a la incidencia de la muerte de sus miembros. sino mas bien la de personas de existencia ideal propiamente dichas. y la sociedad encomandita por acciones (art. pues en tal caso esta podía invocar la extensión del art. la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (art. las “personas jurídicas” gozan de entera capacidad correspondiente a las personas ideales. como en los supuestos del art. ley 19. Pero era diferente si el ilícito había sido realizado por un administrador. Ahora bien como esos sujetos no advienen a la existencia jurídica por un acto de reconocimiento expreso por el estado. 1113. en tanto q la “simple asociación” se disuelve. 141 a 145).y subsidiariamente e los asociados por su posición viril. 1089 y 1089 bis) La ley de sociedades reglamenta distintas especies de esta clase. 2) Sociedades comerciales regularmente constituidas (arts. Si bien ambas son sujetos de dcho. con independencia de la inscripción. pr las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos obrados por sus dirigentes.o comisión directiva. Las simples asociaciones son una especie de esta ultima categoría. a saber: la sociedad colectiva (art. mientras que la personalidad del ente nace con el acto constitutivo. (art.711. la sociedad de responsabilidad limitada (art. difieren en cuanto a la responsabilidad de los miembros en deudas sociales. Los miembros de las “personas jurídicas” no responden por las deudas de la entidad. queda claro q no integran la categoría de las llamadas personas jurídicas.de la entidad. a menos q se hubiese obtenido algún provecho.550) Esta ultima ley establece q la sociedad es un sujeto de dcho y establece en la misma cual es su alcance. no se suscita esa variante y siempre es responsable la simple asociación.

Clasificación De Los Derechos Subjetivos En Función De Su Respectivo Objeto. siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas. aquello sobre lo cual se puede ejercer tal poder o facultad. ya que el art 2312 incluye a las cosas en la denominación genérica de bienes. diferenciándolo así de los derechos reales. por ser imperativa y respectivamente atribuidos e impuestos por la norma objetiva a los sujetos (tanto al activo o titular de los derechos subjetivos. coerción y coacción. ese algo 138 . no pueden confundirse. esto es. trató de aclarar el concepto de patrimonio en la citada nota al artículo 2312. es necesario insistir en que el derecho subjetivo. coerción y coacción que vienen a integrar también el contenido u objeto de ella. La cosa es. ni el derecho subjetivo ni el objeto de tal derecho. no puede confundirse con la misma. La cosa es solamente la referencia material de la prerrogativa jurídica del titular. imperceptible. hacer u omitir lícitamente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos. únicamente en los derechos subjetivos denominados. es decir. Por tanto. 2311. Abelenda sostiene que es un error. define a las cosas de la siguiente manera: "son los objetos materiales susceptibles de tener un valor". es necesario referir el poder o facultad a algo concreto sobre lo cual se pueda ejercer. de la que carecen los derechos. suponen acción. el derecho objetivo reconoce y protege a quien realmente posee una voluntad o a quien. es natural". Concepto En toda relación jurídica aparecen tres elementos constitutivos: a) el sujeto b) el objeto c) la acción. Se ha definido al derecho subjetivo como "el poder.Derecho BOLILLA XI Civil 1 Cosas y Bienes El Objeto de los Derechos. ni con el objeto de tal derecho. nos referimos a la materia. facultad o prerrogativa. intelectivamente atribuye a una voluntad ajena. material. e igualmente las cosas. como sucede en la doctrina francesa. aquello sobre lo cual se proyecta dicha prerrogativa jurídica. como al pasivo. cuyo conjunto se designa con la expresión de bienes". pues son conceptos diferentes: la cosa no es el derecho real que se ejerce sobre ella. y por lo tanto. Está constituido por los derechos y los deberes que. Resulta necesario no confundir la cosa con el derecho subjetivo que recae sobre ella. aun tratándose de uno "real". contenido o sustancia. sino solamente el centro concreto sobre el cual se proyecta la prerrogativa jurídica del titular del derecho. Nuestro Código Civil. completa al concepto del objeto del derecho subjetivo. por una abstracción. porque un poder. y el artículo 2312 declara: "los objetos inmateriales susceptibles de valor. aquella referencia que da sentido a las facultades o prerrogativas jurídicas del titular. que no es siquiera el objeto de él. aquello sobre lo cual se ejerce o se puede ejercer la prerrogativa que da la norma jurídica al derecho habiente. está representado por esa misma facultad. que en virtud de una atribución. un determinado comportamiento. Al hablar de objeto de la relación jurídica. esto es. se llaman bienes". sin constituir un ser humano. >Las cosas Se entiende por cosa "todo aquello que. En ella. proyectada sobre algo concreto sobre lo cual pueda ejercerla. se habla de que “el patrimonio de una persona comprende cosas y derechos. puede por si o por otro. Abelenda afirma que con la expresión objetos inmateriales susceptibles de valor Velez Sarfield quiso designar los derechos subjetivos económicamente valiosos que no dan titulares una prerrogativa jurídica directamente ejercible sobre una cosa. que se ejerce directamente sobre una cosa. Y precisamente ese algo sobre lo cual se proyectan los poderes o facultades del sujeto titular del derecho. El derecho subjetivo es una facultad y como tal "algo inmaterial". es decir (aprehendidos) como bienes". El objeto del derecho subjetivo es la sustancia o contenido de él y consiste en la prerrogativa jurídica del titular. Pero no queda claro en qué consiste la sustancia del derecho subjetivo. es lo que. pero con ello no desaparece por completo la posibilidad de confundir las cosas con los derechos. facultad o prerrogativa para satisfacer intereses humanos. esto es al sujeto jurídico o persona. en su art. con respecto a la regla moral y a los pilares en que se asienta el orden jurídico”. Aún así. como sustancia o contenido de él. como algo abstracto. es inexistente en la realidad. Cabe destacar que Velez Sarfield. Diversas Clases de Objetos. El derecho subjetivo es simplemente un concepto. poder o prerrogativa del titular del derecho. siendo así. soporte de los deberes correlativos). Esto lleva a una cierta confusión entre cosas y derechos. y lo que se quiere expresar es que el conjunto de los derechos y de los deberes (económicamente valiosos) de una persona se integran en el patrimonio de estas y forman una universalidad jurídica. incorporal. resulta evidente que el objeto. De esta definición resulta que el derecho subjetivo es siempre una facultad o prerrogativa del titular y. Las cosas tienen una existencia física. en definitiva. y que el "conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio". diciendo que "es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales bajo la relación de un valor pecuniario.

también aparecen. en los arts 2313 y siguientes. Dentro de la terminología de nuestro Código Civil se llaman cosas “a los objetos materiales susceptibles de tener un valor” (art. porque si bien ellas son los puntos de referencia de las prerrogativas jurídicas de los titulares de los derechos reales. Abelenda sostiene. etc) son cosas al atribuirle la misma condición jurídica. por oposición a cosas. o de ejercicio. incluidas dentro de este concepto general. Código Civil Argentino. CC). El CC legisla sobre las cosas en el Título I del Libro III. el aire. pues. al honor. si entra una materia física en su composición. Es aquí donde se encuentra la contradicción entre los mencionados arts 2311 y 2312 del CC y las notas correspondientes redactadas (pero evidentemente no revisadas) por Vélez. clasifica a las cosas en:  muebles e inmuebles  fungibles y no fungibles  consumibles y no consumibles 139 . 2311 un apartado que resuelve expresamente la cuestión: “las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación”. >Hechos y Acciones Las prerrogativas jurídicas del titular de un derecho subjetivo pueden tener también como punto de referencia o centro de proyección. 2311 hablaba de objetos corporales. por ejemplo. poder o prerrogativa de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. Aunque la ley no diga que las energías (electricidad. simplemente conceptual. por ejemplo). el método tradicionalmente seguido en la enseñanza del derecho civil en nuestro país y de los Códigos modernos. No se trata ya de saber si las cosas son corporeas. Cód. Reforma Al Art. Debe anotarse que en su redacción originaria.711 cambió la palabra corporales por materiales. En derecho lo que cuenta son los efectos. etc. designa los objetos inmateriales económicamente valiosos. También se observa esto en el derecho de familia (facultad del padre de exigir ciertos comportamientos del hijo. sean sólidas. Requisitos de Validez: ¿? Paralelo: ¿? Bienes y Cosas Concepto. el mar. si las energías apropiables igual condición jurídica que los cosas. precediendo así su tratamiento al de la posesión de los derechos reales. el tratamiento de las "cosas" en esta Parte General del Derecho Civil. como el alemán y el brasileño por ejemplo. la cuestión de sí las energías son o no cosas. por ejemplo. Por ello. en los derechos personalísimos a la vida. hacer o no hacer algo. Nuestro codificador en la nota del Libro III. La palabra bienes es usada en nuestra legislación con dos significados distintos. Resulta así muy claro que son cosas todas las que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. he aquí un ejemplo de un determinado comportamiento exigido. con lo que la idea se clarifica. les reconoce la calidad de tales. no son jurídicamente hablando. La ley 17. una persona para exigirle un determinado comportamiento. el acreedor tiene la facultad. 2311. 2311 Por La Ley 17.711. como ocurre. que no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio de todos los hombres. en cuanto es solo una prerrogativa. Su Finalidad.711 agregó al art. la cosa debe ser susceptibles de aprehensión por los individuos. Se vincula estrechamente con esto. esto es.Derecho Civil 1 indispensable sobre lo cual se puede ejercer la correspondiente facultad o prerrogativa. el art. En el derecho creditorio. por otra parte. líquidas o gaseosas. Civ. 2312. que se hace en los siguientes títulos del mismo libro. las cosas quedan. La ley 17. un hecho o acción. de dar. Ahora bien: para que pueda tener valor económico. atómica. a la honra. explica que. poder o facultad que necesita de ello. porque las cosas y la posesión son elementos de los derechos reales. Clasificación de las Cosas Consideradas en Sí Mismas y sus Consecuencias Nuestro CC. como ocurre. designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. sino si son o no materiales. es decir. En su acepción genérica. los derechos patrimoniales. si tienen un cuerpo. al tratar de las cosas y de la posesión antes de los derechos reales. cosas. En su significado restringido bienes. No obstante el método seguido por nuestro Código Civil. Este es.). >Otras Referencias Inmateriales Los derechos subjetivos también puede tener como referencia o punto de proyección para su ejercicio. aunque no punto directo de proyección de las prerrogativas o poderes de los titulares en otros derechos. acciones. son cosas. es decir. en los del acreedor en las obligaciones de dar cosas. siguió la opinión y el método de Mackeldey. algo inmaterial.

La inmovilización cesa apenas las cosas dejan de estar incorporadas al suelo o de formar parte de él. No obstante. 3) Con respecto a la prescripción. 10. No obstante. X ello el régimen d la tierra se vincula con los fundamentos mismos d la organización política y social d los pueblos. los bienes muebles tenían un valor prácticamente despreciable. También todo aquello que se encuentre bajo el suelo sin el hecho del hombre (minerales. La distinción entre muebles e inmuebles produce las siguientes consecuencias jurídicas: 1) En cuanto a la ley aplicable. De ahí surgió la necesidad d establecer un régimen distinto para unas y otras. considerar muebles a cosas fijas. al no se considerarlas en su muy variada naturaleza y valor. tradición e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. con relación a las cosas muebles. En la sociedad feudal no solo confería fortuna y nobleza. los inmuebles requieren escritura pública. con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. por la ley del lugar donde se hallan. ello explica tbn la solidez d los valores inmobiliarios.P. Cosas inmuebles a) inmuebles x naturaleza: “Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas. excepcionalmente. salvo los supuestos de buques o aeronaves. los inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación (art.C. basta la mera tradición. era la base d la riqueza individual y d la cohesión d la familia. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente. En cambio. ríos). sino que implicaba poder político. Cuando pierden ese carácter deja de ser inmuebles. inc. 5) En cuanto a la competencia de los tribunales. 2313 del Código Civil dice: "Las cosas son muebles e inmuebles por su naturaleza. 2412 y 4046). Inclusive ha llegado a decirse que la distinción clásica entre muebles e inmuebles responde a exigencias económicas totalmente superadas. ya sea por si mismas (semovientes) o por una fuerza exterior. Si la acción versare sobre bienes muebles. y por veinte años si carece de esos requisitos (art. siempre que la incorporación tenga carácter permanente. y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. esta regla no es absoluta: la ley puede dar carácter de inmuebles a cosas transportables o. metales preciosos).C. 5. como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica. los muebles con prenda (art. el del lugar donde estuvieren situados estos últimos (art.” (ar 2315 CC) 140 . 11). a elección del actor. todo aquello que posea inmovilidad natural (tierra. otro tipo de muebles no permanentes se rigen por la ley del domicilio del dueño (art. Consecuencias Jurídicas De La Distinción. y fuera de él o inenajenables Cosas Muebles e Inmuebles Son inmuebles aquellas cosas que están inmovilizadas o fijas en un lugar determinado y con carácter permanente. Los inmuebles se encuentran fijos en un lugar.C. cuyo monto y valor superan hoy en día a las inmobiliarias. superficies sólidas. 3204). 3999).). lo que está incorporado al suelo d una manera orgánica (vegetales). Importancia En la antigüedad. No obstante. los muebles pueden trasladarse. salvo aquellos que están sometidos a régimenes especiales ya enunciados. o por su accesión o por su carácter representativo" Vemos entonces que esta división se establece según la posibilidad de moverse de las cosas. salvo que se tratare de cosas robadas o perdidas (arts. sobre bienes inmuebles se tramitan ante el juez del lugar donde esta situada la cosa litigiosa. la tierra tenía una importancia fundamental en relación a los valores mobiliarios. b) Inmbuebles x accesión física: “Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo. 2) En lo que se refiere a la forma de enajenación. Pero el desarrollo del comercio y la industria dieron lugar a la creación d inmensas riquezas mobiliarias. 3108 y 3239). y los muebles ciertos y determinados.). estas se adquieren por la simple posesión. las cosas inmuebles se adquieren por la posesión ininterrumpida durante diez años si el poseedor tiene justo título y buena fe (art. los inmuebles solo pueden ser gravados con hipoteca y anticresis (arts. para los muebles en general. el del lugar en que estén o el del domicilio del demandado. pues todo lo q es esencial a la vida humana depende d ella. C. 4) En lo relativo a derechos reales de garantía. reconoce cierta estrechez en la legislación d las cosas muebles en un régimen único. borda sostiene q la tierra no ha perdido su preponderancia. C. Son muebles aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. las acciones reales.Derecho    Civil 1 divisibles e indivisibles principales y accesorias en el comercio o enajenables.” (art 2314 CC) Es decir. 1 y 2. El art. 4015).

que esto sea con carácter permanente. al cual sirven d garantía. que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar en ese estado tanto tiempo como su conservación lo permita. 3º. separadas de él. sin el cual no se concibe su existencia (edificios. propios del dueño. el trigo. las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisorio (tales como los pabellones d una exposición.Derecho Civil 1 La razón es q dichas cosas forman un todo inseparable con el suelo. monedas. etc.” (art 2318 CC) “Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo. mesas y sillas de una casa). Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace. Solamente los bienes muebles pueden ser fungibles. 2324 del Código Civil. y que puede sustituirse las unas de las otras de la misma calidad y en igual cantidad". 2325 del Código Civil establece: "Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. asimismo los instrumentos públicos dond constaren los derechos reales d hipoteca y anticresis y los públicos o privados q comprueben la existencia d derechos reales sobre cosas muebles. los que provengan de una destrucción de los edificios. d) Inmuebles x carácter representativo: “Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles. es decir. sea que sólo se muevan por una fuerza externa. como accesorias de un inmueble. pozos petroleros).). por el propietario de éste. etc. La distinción entre cosas fungibles y no fungibles generalmente se funda en la naturaleza misma de las cosas. con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. etc). una vez separados del suelo). es necesario: 1º. c) Inmuebles x destino: “Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente. 141 . tierra. las plantas y sus frutos. xq la ley no establece ninguna distinción entre destrucción total o parcial. aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo”. q se reputa mueble (art 2319 CC). con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis. aún si es d la misma edición) Cosas Consumibles Y No Consumibles. dado que un billete puede ser reemplazado por otro de igual valor o por varios que sumados resulten del mismo importe. es decir. Según el art. sin estarlo físicamente. peso y medida (por ejemplo. sea moviéndose por sí mismas. Cosas Muebles a) muebles x su naturaleza: “Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro.” (art 2316 CC) Para que estas cosas sean reputadas inmuebles. Otras Clasificaciones. un libro autografiado o con carácter sentimental no puede ser reemplazado por otro. El art. como las piedras. 2º. aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales (Borda opina q esta disposición es aplicable al caso d separación d edificios. tiendas d circo. el vino. que hayan sido puestas al servicio de un inmueble. que determinan el carácter de la cosa. que las haya colocado el propietario o similar (si fuera puesta por los usufructuarios.” (art 2317 CC) La ley habla solamente de instrumentos públicos. La adhesión física al suelo debe además tener carácter de perpetuidad. Las cosas no fungibles son aquellas que no pueden reemplazarse entre sí. es decir. será considerada inmueble mientras dure el usufructo). pero a veces hay factores subjetivos. los tesoros. y x lo tanto deben seguir la suerte d éste. La inmovilización x destino cesa cuando las cosas son retiradas del fundo por quien tenga derecho a hacerlo. y otros objetos puestos bajo del suelo. porq se requiere escritura pública para constituir o transmitir derechos reales sobre inmuebles (art 1184 inc 1º CC) deben constar en ellos la adquisición de derechos reales. metales. pues los instrumentos q comprueban derechos personales son muebles (art 2319 CC) y deben recaer sobre bienes inmuebles. cuya individualidad es tenida en cuenta como objeto de derecho. son "cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. cada individuo puede ser reemplazado por otro de la misma especie y calidad y se cuentan por el número. (entran aquí los árboles. los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados. la exclusión d la hipoteca y la anticresis obedece a q son accesorios d un derecho personal. Las cosas fungibles tienen los siguientes caracteres: son homogéneas entre sí. ni intencional del hombre o causada x un fenómeno)…” (art 2319 CC) b) muebles x su carácter representativo: “…todos los instrumentos públicos o privados de donde constare la adquisición de derechos personales” (art 2319 CC in fine). (ej. (ej: arados y útiles de labranza d un fundo. El dinero es fungible por excelencia. Cosas Fungibles Y No Fungibles.

el art. una cosa puede ser susceptible de ser dividida material o físicamente. La ley 17. o sea. Nuestro CC resuelve diversas situaciones dudosas en materia de accesoriedad: 1. se inspiró en el derecho romano. los materiales de construcción. 2335 completa las normas anteriores y dispone que "las pinturas. Las cosas principales son aquellas que. El CC. sin embargo. El agregado de la ley 17711 sigue el criterio económico de la divisibilidad. los automóviles. engarzado en oro para formar un anillo. el trigo. etc. si bien puede ser dividida materialmente. En materia de división de inmuebles. 2327. (ej: los botones de un traje son los accesorios y el traje es la cosa principal). disponía: "Son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales. 2331 dispone: "Las cosas que natural o artificialmente están adheridas al suelo. como los comestibles. 2328 dispone que "son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa. ornato. papel. porque ha sido hecho para contener y conservar el cuadro. en su redacción originaria. son cosas accesorias del suelo". siguiendo a Mainz. 2334 establece el criterio a seguir teniendo en cuenta los siguientes principios: (a) Se tendrá por principal la de mayor valor. escritos e impresos. El art. y el art. la superficie mínima de la unidad económica". será principal la de mayor volumen. 667 y siguientes.Derecho Civil 1 Hay que distinguir las cosas jurídicamente consumibles. no se extinguen con el primer uso. la consumibilidad depende también del destino que le de su propietario (un libro no es consumible. (b) Si los valores fuesen iguales.). los alimentos). independientemente de cualquier otra. es accesorio del cuadro. es decir. tiende a evitar el minifundio. la última parte del art. y que exista una relación de dependencia o subordinación entre una y otra. Cosas Principales Y Accesorias. en la nota al mencionado artículo aclara: "Un diamante de metal precioso. en primer lugar. el lienzo. complemento o conservación". sin embargo. para existir no requieren de otras. Por último el art. y como accesorio la tabla. serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso. en materia de inmuebles. 2. Además. q nos encontremos ante dos o más cosas unidas con el mismo fin.Cosas muebles adheridas a otras muebles: El art. Así.Cosas adheridas al suelo: Al respecto el art. Las cosas no consumibles son aquellas que si bien pueden deteriorarse con el transcurso del tiempo. en el art. cuando el arte tenga mayor valor e importancia que la materia en que se ha ejecutado. constituye la cosa principal y el oro el accesorio. etc. los productos industriales. los automóviles. Un marco para contener un cuadro. tal división produciría una disminución notable del valor económico. usó en su definición el concepto de "homogeneidad". al referirse a la divisibilidad de las obligaciones. Y el art. Para que esta división sea posible es necesario. etc. Las autoridades locales podrán reglamentar. serán siempre reputados como principales. 2332 establece que "las cosas que están adheridas a las cosas adheridas al suelo. de la cual dependen o a la cual están adheridas". Con respecto a la condición y naturaleza jurídica de las cosas accesorias se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 2333 dice: "Cuando las cosas muebles se adhieran a otras cosas muebles sin que se altere su sustancia.Frutos: 142 . establece: "Son cosas principales las que pueden existir para sí mismas y por si mismas". que tienen existencia propia. Si bien en general las cosas fungibles son también consumibles (como el vino. esculturas. una piedra preciosa. como las vestimentas. 2326 del CC. Cuando dos cosas muebles se hallan unidas sin que se pudiera distinguir cuál es la accesoria y cual es la principal. los combustibles. pergamino o piedra a que se hallasen adheridos" 3. son accesorios de los predios". cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo.711 añadió el siguiente párrafo: "No podrán dividirse las cosas cuando se convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. aunq para el librero si lo es porq lo adquiere para venderlo) Cosas Divisibles E Indivisibles. aunque valga más que éste. como los predios rústicos o urbanos. por medio de Savigny y Freitas y adoptó la teoría de la divisibilidad intelectual y natural. tanto a las otras partes como a la cosa misma". como el dinero que desaparece para quien deja de poseerlo y las físicamente consumibles que no pueden ser usadas sin ser consumidas. pero debe ser considerada indivisible si la partición material convirtiese en antieconómico el uso o aprovechamiento de ella. en los arts. inmuebles que no alcance la extensión mínima indispensable para un adecuado aprovechamiento. (c) Si los valores y volúmenes fuesen iguales no habrá cosa principal ni otra accesoria. existe una tendencia doctrinal y legislativa a asimilarlas recíprocamente (Código holandés y español). hay cosas fungibles que no lo son (tales como los libros. El codificador. El codificador.

2) Cosas fuera del comercio: El art. 2338. ovino y porcino) al sistema de señales. como.Derecho Civil 1 Son las producciones orgánicas y periódicas de las cosas que pueden ser extraídas sin alterar ni disminuir la sustancia (ej. 1) como los bienes públicos del Estado. por lo tanto. 4. 155 establece: "Los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico que esta ley consagra". que en su art.467. los beneficios d las leyes laborales y d previsión social) Semovientes. su adquisición se rige por normas especiales.: el petróleo de un yacimiento. a) Cosas absolutamente inalienables: Son aquellas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley (art. los animales. Al respecto.: el derecho d reclamar alimentos.). Llambías sostiene que no son accesorios de la cosa que los produce. quedaban sometidas al régimen establecido para las cosas muebles en general. b) Cosas relativamente inalienables: Conforme al art. Locomóviles. mientras no sea desafectado. 2329. 2329 del CC establece: "Los frutos naturales y las producciones orgánicas de una cosa forman parte un todo con ellas" Los frutos civiles son accesorios (art. Son frutos industriales las producciones de la cosa en las cuales interviene el hombre (por ejemplo. c) Derechos inenajenables: la ley prohibe la enajenación. o bien a la protección d los incapaces o débiles. No obstante. Los frutos naturales forman un todo orgánico con la cosa hasta el momento de su separación. Por su parte.094. Los animales de "pedrigee" también se inscriben en registros especiales que son llevados por los respectivos criadores. a cuyo fin las autoridades locales ejercen el respectivo control. El concepto dado en el artículo mencionado relaciona la comercialidad de la cosa con su anielabilidad. Tanto las marcas como las señales deben estar previamente registradas por el propietario. esta distinción no fue efectuada por el codificador y. debido a su importancia económica. sino que forman un todo con ellas. el art. 1) Cosas dentro del comercio: El art.) Cosas Dentro Y Fuera Del Comercio. La prohibición obedece siempre a razones d orden público. el bien de familia. ratificado por la ley 14. no se renuevan en ella. los salarios u honorarios provenientes del trabajo material o intelectual. inc. inmuebles pertenecientes a los emancipados. nuestro CC los considera accesorios.Productos. y la dejan así disminuida en su sustancia (ej. Con relación a los automotores el sistema de la constitución y transferencia del dominio se rige por instrumento público o privado y solo producirá efectos para las partes y terceros a partir d su inscripción en el Registro d Propiedad del Automotor (decreto-ley 6582/58. 2337 dispone: "Las cosas están fuera del comercio o por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa”. Son frutos civiles las rentas provenientes del uso o goce de la cosa que se ha concedido a otro. y el ganado menor (mular. como las frutas de los árboles.: las cosechas. y en consecuencia. Son relativamente inalienables los bienes privados del Estado. A) Semovientes: Son cosas muebles cuya característica radica en que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismo (movilidad de vida a fuerza propia). Son las cosas que se extraen de otra. Son frutos naturales los que la cosa produce naturalmente sin la intervención del hombre. etc. pero una vez extraídos. renuncia o embargo d ciertos derechos fundada en razones d protección d los débiles (ej. etc. las frutas de los árboles y las crías de los animales). Aeronaves. "son relativamente inenajenables las que necesitan una autorización previa para su enajenación”. Los frutos pueden ser naturales. y las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad en cuanto el Código permita tales prohibiciones (art. 2337. 156 dispone: "Todos los actos 143 . B) Locomoviles: Constituyen una categoría especial dentro de los muebles.C. Respecto de ellos no basta la simple tradición para adquirir la propiedad. ya que es necesaria además la inscripción en los registros especiales. el vino extraído de la vid. 2337. 2336 del CC establece: "Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública". el art. etc.967 y el decreto-ley 5120/63) C) Buques Y Embarcaciones De Cierto Tonelaje: Se rigen por la ley 20. o de la privación del uso de una cosa. los bienes de los incapaces. 2330) y respecto de los industriales el Código nada dice. ya que no es suficiente la mera tradición para adquirir el dominio. Buques. los minerales o metales de una mina. los considera comprendidos dentro de la norma del art. inc. industriales y civiles. por ejemplo. es decir con la posibilidad de enajenarlas o disponer d ellas. Automotores. El ganado vacuno y caballar está sujeto al sistema de las marcas. reformado por la ley 22. El ganado o hacienda tiene características propias. 2). la cal o el mármol extraídos de la cantera) Los productos forman parte de la cosa mientras no sean separados de ella (art. 2329 del C. el queso obtenido de la leche.

sólo producen efectos con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Buques" Los actos referidos a buques de menos de diez toneladas deben hacerse por instrumento privado con las firmas de los otorgantes certificadas debidamente e inscribirse en el Registro Nacional de Buques (art 159). Los bienes públicos del Estado nacional o provincial tienen los siguientes caracteres: 1) Son inalienables: no pueden ser enajenados. Título I. En los que se refiere a los puertos. salvo en los casos de los golfos de San Matías. y solo a partir d allí producirá efectos respecto d terceros. el Estado esta autorizado a percibir cánones por su uso aunque las construcciones en ellos efectuadas hayan sido realizadas por los particulares. 2340) a) bienes del Estado Privados (art. puertos y anclaredos". Caracteres y enumeración. bahías ensenadas. 1) Bienes públicos del Estado. Los bienes del Estado nacional o provincial pueden ser públicos o privados. Sobre los buques de mas de diez toneladas los propietarios pueden constituir hipotecas. 49 dispone que las aeronaves son cosas muebles registrables y que solo se podrá inscribir en el Registro Nacional de Aeronaves los actos jurídicos realizados por medio de instrumento público o privado debidamente autenticado. 2347) e) bienes susceptibles de apropiación privada (art.Derecho Civil 1 constitutivos de la propiedad u otros derechos reales de un buque de diez toneladas. 2341. El Código trata el tema en el Libro 3º. 4) Su uso y goce corresponde en forma gratuita a los particulares conforme al art. la prohibición de enajenar es absoluta. En la nueva redacción se adoptó un criterio económico-social.. 52 establece que las aeronaves pueden ser hipotecadas en todo o en sus partes indivisas y aun cuando estén en construcción. sus cauces. 2342) b) bienes municipales (art. y distingue las siguientes clases de bienes: Públicos (art. establece: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas marinas. D) Aeronaves. Las Cosas Consideradas Con Relacion A Las Personas Clasificación. sobre los de menos de diez toneladas pueden constituir prendas conforme a las normas del régimen legal respectivo (art. La clasificación de las cosas con relación a las personas tienen en cuenta el carácter que invisten aquellas a quienes pertenecen. que dice: "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados. 158 que "los actos. 499. Por su parte el art. pero estarán sujetas a las disposiciones de este código o a las ordenanzas generales o locales". medidas desde la linea de las más bajas mareas. El codificador no tuvo en cuenta el carácter de la navegabilidad. 2 dispone: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes al territorio.. en su art. bajo pena de nulidad". 2345 y 2346) d) bienes de los particulares (arts. 1.. 2344) c) bienes de la Iglesia (arts. ley 20. A) Bienes Del Estado. en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca".094. 2340 enumera en nueve incisos los bienes públicos del Estado: Inciso 1: "Los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua". apartándose en este punto del derecho 144 . La ley 12.deben hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado. 2343).. hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas" Inciso 2: "Los mares interiores.094). 2) Son inembargables. Inciso 3: "Los ríos. 3) Son imprescriptibles. Nuevo. El art. las demás aguas que corren por sus cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. comprendiéndose las aguas subterráneas. en su art. al dejar a salvo el derecho del propietario del fundo de extraer el agua subterránea. sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación". y el art. El Código Aeronáutico. Capítulo Único. San Jorge. El art.

puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comunidad común". Son públicos los que pertenecen a los municipios y están afectados "para utilidad o comodidad común" (art. La enumeración del art. 7). Con estos dos incisos se incluyen en el texto legal cosas muebles. cobre. cuando ellas no pertenezcan a particulares". III) Son prescriptibles.319/67 reglamento el régimen de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Inciso 7: "Las calles. no obstante el dominio de las 145 .). entendiéndose por tales la extensión de tierras que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias". piedras preciosas y sustancias fósiles. Inciso 9: "Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico". La reforma suprimió el requisito de la navegabilidad por buques de más de cien toneladas. 2349. pueden ser bajas o altas. Inciso 2: "Las minas de oro. Con ello se solucionó el problema de los particulares que habían adquirido islas. o en los lagos navegables. las crecidas pueden ser ordinarias o extraordinarias. las tierras que pertenecían al patrimonio de la corona pasaron al dominio del Estado nacional o de los Estados provinciales. las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Este derecho tiene como antecedente histórico la bula de Alejandro VI por la cual concedió a los reyes de España y Portugal el dominio de las tierras que se descubrieran en América. 33 del C. Inciso 4: "Las playas del mar y las riberas internas de los ríos. por ejemplo. El decreto ley 17. Civil las municipalidades son personas jurídicas de carácter público (inc. 2342. Inciso 5: "Los lagos navegables y sus lechos". Según el art. como. El carácter de "bien público del Estado" cesa por dos motivos: por la extinción de la cosa o por la desafectación. Quedan excluidos de este inciso las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad (art. y las normales. a su vez. son privados los enumerados en el art. Desafectacion De Los Bienes Del Dominio Publico. Los incisos 8 y 9 fueron incorporados por la reforma. las cosas perdidas no reclamadas por sus dueños. por ejemplo. 2350). inc. cuando declara que la cosa ha dejado de servir al uso y goce público al cual se hallaba destinado. las calles.Derecho Civil 1 romano y de la mayoría de las legislaciones que solo consideran públicos los ríos navegables y flotables. y los del art. También sustituyó la expresión en "ocasiones extraordinarias de tempestades" por las de "crecidas medias ordinarias". Inciso 8: "Los documentos oficiales de los poderes del Estado". Nac. II) Son inembargables mientras estén afectados al servicio público. Desafectar es sustraer una cosa del dominio público del Estado. Const. Bienes De Dominio Privado. El art. 1) con jerarquía constitucional (art. 2340. Estas personas jurídicas tienen bienes públicos y privados al igual que las provincias y el Estado nacional. 2340 no es taxativa. caminos. I) Son relativamente inalienables. Bienes Municipales. sobre todo en la zona del Delta del Paraná y que tenían una situación incierta frente a la primitiva redacción del Código. medias o máximas. cementerios. La nueva redacción concuerda con el art. plata. pertenece a los propietarios de los ribereños" Inciso 6: "Las islas formadas o que se forman en el mar territorial o en toda clase de ríos. La reforma agrega al texto originario en la parte final: "cuando ellas no pertenezcan a los particulares". las plazas. 2342 enumera en cinco incisos los bienes privados del Estado nacional o provincial: Inciso 1: "Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República carecen de dueño". 2355. Estos yacimientos pertenecen al dominio público del Estado. por su parte. que establece que el "uso y goce de los lagos que no son navegables. 5.. etc. La reforma suprimió de este inciso el calificativo "navegables" e incorporo al dominio público bienes que antes pertenecían al dominio de los particulares. Producida la emancipación política de España. de tal forma que cabe considerar otros supuestos no incluidos en ella. y estableció que los yacimientos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. Son enajenables en el modo y forma que las leyes especiales lo prescriban". El art. y las primeras pueden ser mínimas. también puede ser desafectada por un acto del poder administrador. ya que la redacción anterior solamente se refería a cosas inmuebles. Su regulación corresponde al derecho administrativo. Las mareas pueden ser normales o anormales. ya que su enajenación esta sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos. es decir. Debe ser efectuada por ley y tiene como consecuencia el cese del uso común de ella. Alterini menciona entre ellos los recursos naturales. canales. plazas. 2344 del Código Civil establece: "Son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades.

que pertenecen exclusivamente al Estado. plazas de guerra. Las disposiciones de este inciso se hallan modificadas por el Código de Minería. en jurisdicción nacional. según las disposiciones de este Código". 33 y 41. en tanto que las segundas son personas jurídicas de carácter privado. el remanente del precio de venta debe quedar depositado durante dos años a disposición del propietario del buque. ley 17. o después de pasado el término para hacer inventario. 33. La Iglesia Católica. el pago de los gastos y de la remuneración que le corresponda. que distingue en su art. y que solo pueden ser explotadas en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente. 1 establecía: "Cuando una sucesión sea reputada vacante en los términos del art. El inciso se refiere a las embarcaciones de enemigos o corsarios. 1) Minas de las cuales el suelo es un accesorio. como persona jurídica. en su defecto. solicitar el embargo del buque. se designará curador de la herencia al Consejo Nacional de Educación". 2 . o el otorgamiento de fuerza pertinente o. artefacto naval o aeronave reflotados o de los restos recuperados. 146 . La ley 17. el art. 3). el art. y los de las personas que mueren sin tener herederos. ningún pretendiente se hubiese presentado la sucesión se reputará vacante". extraídos o removidos. Como consecuencia de la separación de patrimonios de los distintos sujetos de derecho que integra la Iglesia Católica. "las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren" Inciso 3: "Los bienes vacantes o mostrencos.944/68. 33 como persona jurídica de carácter público. 3) Minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento. y están sujetas a las disposiciones de los arts. en su art. que no sean enemigos. Bienes De La Iglesia Católica. Inciso 4: “Los muros. como personas jurídicas de carácter publico (art. ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados.012. el art. 391 de la ley 20. Por su parte. o mediante contratación afectada con sujeción a las disposiciones de este Código en los casos que él establece. puentes. Actualmente desempeña esta función el Ministerio de Educación”. Esos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos y a las leyes que rigen el patronato nacional" La ley optó por la pluralidad de patrimonio eclesiásticos correlativa al reconocimiento de personalidad jurídica autónoma de los distintos entes que conformen la Iglesia Católica. Inciso 5: "Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos de la República. estos tienen responsabilidad patrimonial independiente. Las iglesias disidentes deben sujetarse con respecto a los bienes al régimen de las personas jurídicas privadas. como condición previa a la entrega. tiene bienes de dominio público eclesiástico. sin perjuicio del derecho de afectarlos a su dominio público. deben ser entregados a su propietario. La remisión al derecho canónico debe considerársela hecha al Código de 1983. 3539 CC dispone "Cuando después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión. y bienes mostrencos los bienes muebles que también carecen de dueño. 2345. El mencionado art. 2346 dice: "Los templos y las cosas religiosas de las Iglesias disidentes corresponden a las respectivas corporaciones y puede ser enajenadas en conformidad con sus estatutos" Existen diferencias entre el régimen aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias disidente. ya que la primera es considerada por el art. actualmente vigente para la ley argentina conforme al mencionado acuerdo que suprimió la exigencia del pase o "exequátur". en el supuesto de hacerlo. 2345 del Código Civil.Derecho Civil 1 corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra". 7. siendo de enemigos o de corsarios". y minas que por las condiciones de su yacimiento son destinadas al aprovechamiento común. Bienes De Las Iglesias Disidentes. Con respecto a las iglesias no católicas. que dispone: "Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias. ellos se incorporan a su dominio privado. Bienes vacantes son los inmuebles sin dueño conocido. artefacto naval o aeronave". tiene capacidad para adquirir bienes. El fisco nacional debe destinarlo a las instituciones de previsión de la Marina Mercante". 3539 del Código Civil. sus fragmentos y los objetos de su cargamento. inc. contiene una norma de remisión o reenvío que ha perdido relevancia a partir del acuerdo celebrado con la Santa Sede en 1966. Trascurridos dicho plazo pasara a poder del fisco nacional o provincial según corresponda. salvo por motivos de utilidad pública. La norma especifica aplicable es el art. y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título" El Estado. el art. El reflotador puede exigir. 396 establece: "Deducidas las sumas que correspondan a derechos fiscales y al reflotador o recuperador en concepto de gastos y remuneración. Respecto de las embarcaciones del país o pertenecientes a otros países. reflotados. 2) Minas que por razón de su importancia son concedidas preferentemente al dueño del suelo.Según el art. Respecto de los bienes de las personas que mueren sin dejar herederos.094 dispone: "Dentro de los diez días de la llegada a puerto de un buque o artefacto naval o aeronave. tres categorías de minas.

mares territoriales. siempre que no presenten signos de un dominio anterior. d) Las cosas que sin la voluntad de los dueños caen al mar o a los ríos. ss. relativas a esos objetos. Esta forma de adquirir el dominio se llama apropiación (arts. que son susceptibles de apropiación por cualquier particular. joyas y objetos preciosos sepultados o escondidos. de las municipalidades o de las iglesias. el art. 2528: a) Las cosas inmuebles. 2347. 2343 del Código Civil enumera a las cosas susceptibles de apropiación por cualquiera que se apodere de ellas con la intención de ser dueño. Al respecto. guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial. 4) Las plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar. 3) Las piedras. Los bienes de los particulares están regidos por el derecho común. 2349). El art. los lagos que no son navegables y cuyo uso y goce pertenece a los propietarios ribereños (art. 2525. según el art. 5) Los tesoros abandonados. No son susceptibles de apropiación. aunque huyan y se acojan en predios ajenos. sin que haya indicios o memoria de quien sea su dueño. que pertenecen a los dueños de ella (art. e) Las cosas que se arrojan para salvar las embarcaciones.Derecho Civil 1 Bienes De Los Particulares. Son susceptibles de apropiación privada: 1) Los peces de los mares interiores. 2) Los enjambres de abejas. 2348). si el propietario de ellos no los reclamare inmediatamente. 147 . guardándose los reglamentos policiales. o de los ríos o lagos. Bienes Susceptibles De Apropiación Privada. 2350). c) Las cosas perdidas. y también las que cubren las aguas del mar. ríos y lagos navegables. f) Los despojos de los naufragios. y las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. son bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ella tengan dominio. En lo que se refiere a los muebles debemos distinguir: a) los que han tenido dueño. b) Los animales domésticos o domesticados. conchas y otras sustancias que el mar arroja. aunque sean personas jurídicas" Los artículos siguiente enuncian en forma ejemplificativa algunas restricciones principales: los puentes y caminos y otras construcciones efectuadas por los particulares y cuyos dueños permiten el uso y goce de ellos a la comunidad (art.). b) los que nunca han tenido dueño (res nullius). observándose las restricciones de la parte especial de este Código. establece: "Las cosas que no fuesen bienes del Estado o de los Estados. pero que han quedado vacantes (bienes mostrencos). monedas. que pertenecen al dominio privado del Estado.

y no cosas. absoluto. no puede transmitirse sino por muerte o sucesión universal. Cabe señalar que las definiciones el Art 2311 de las cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor. reciben de la ley civil un tratamiento unitario. es decir aprehendidos como bienes. Pero. sin que se entienda esto como la suma de sus componentes. compone una universalidad iuris. son derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos.Derecho Civil 1 Artículo 2312 BOLILLA XII PATRIMONIO Ubicación en el Cod. respetado por todas las personas. es. que define el patrimonio. sino como parte misma de la personalidad en relación con los objetos de sus derechos. de los cuales es titular una misma persona. en la misma nota aclara que "Bien es lo que puede entrar en su patrimonio (de una persona) para aumentarlo o enriquecerlo". el conjunto de derechos y de deberes de valor pecuniario unido a la persona de su titular que tiene sobre ellos una fuerza de atracción que le da la norma jurídica. bajo la relación de un valor pecuniario. (Toma la expresión "Bien" en el sentido de derecho). Civ Libro 3º De los derechos reales Título I Cosas consideradas en sí mismas o en relación a los derechos Concepto Art. como un todo ideal que comprende lo indispensable y la capacidad patrimonial. por venta total de la masa de bienes desapoderados al fallido. de tal modo que puede considerarse uno de sus atributos. es un conjunto de cosas que depende de una sumatoria no ideal. no de iure. por ejemplo. el cual se le une hasta la muerte. Porque la persona es titular y no se puede haber persona sin patrimonio. o mejor aún. Es necesario insistir en que la verdadera noción del patrimonio como institución de nuestro ordenamiento jurídico positivo. En cambio la universalidad de hecho. ni su suma o resta. Caracteres del patrimonio en General Como los demás atirbutos. como se expuso. y aun los patrimonios especiales o separados y especiales. depende exclusivamente de la ley. c) INALIENABLE Y ABSOLUTO. a) NECESARIO Y VITALICIO. Los elementos del patrimonio que son derechos y deberes económicamente valiosos. d) UNIVERSUM IUS. reunidos en un continente ideal o intelecto consubstanciado con ella. a causa de que el mismo Art 2312. porque el tratamiento unitario de los elementos singulares que integran ese conjunto. en nuestro derecho positivo constituye una universalidad jurídica o de derecho. como un todo. define antes los bienes como los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas. entre el concepto de cosas y de derechos. por renuncia de herencia. En el concepto no entran elementos particulares determinados. además. Pero el patrimonio personal. Podemos afirmar que el patrimonio de una persona. como un rebaño de animales o una biblioteca compuesta por muchos libros heterogoneos. o dicho de otro modo. según resulta del precepto transcrito y de las explicaciones del codificador dadas en la nota al Art 2312 del Código Civil. entendido como centro unitario de atracción de una peculiar disciplina jurídica. debe predicarse que el patrimonio es necesario. Civ define patrimonio como el conjunto de los bienes de una persona y el codificador. hacen posible la confusión en que se incurre hasta en el ámbito de la doctrina jurídica. 2312 Cod. que constituye una suerte de continente que los contiene. Es la personalidad misma del hombre. en tal carácter. b) ÚNICO. Es claro que componen el patrimonio general. puesta en relación con los diferentes objetos de sus derechos" y precedentemente. sino la unidad ideal de todo. sin que sean posibles las duplicaciones. que no tienen la naturaleza jurídica de aquel. 148 . Se da vida a un nuevo objeto jurídico. consubstanciado con ella. intelectivo. La universalidad facti importa una reunión de elementos por agrupación física. Pues está fuera del comercio como unidad sustancial e ideal y debe ser. Porque compuesto por una pluralidad de bienes. único. en la nota inserta al pie del mismo dice: "El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales. lo que no impide la existencia de patrimonios especiales separados. o incorporados a un receptáculo ideal. la de una universalidad jurídica cuyos elementos individuales tratados unitariamente por la ley. en razón de que se los considera unidos a la persona titular de ellos por una fuerza jurídica de atracción. es una unidad conceptual del conjunto. Porque no hay más que un patrimonio general personal que conforma el modo de ser persona. vitalicio. y el Art 2312 del patrimonio como un conjunto de los bienes de una persona. la universitas iuris es un conjunto de elementos que forman una agrupación ideal con un común tratamiento jurídico. inalienable.

De las formulaciones antes mencionadas surge cuál es la idea central que inspira la teoría de Aubry et Rau: "La voluntad de una persona es lo suficientemente poderosa (por la fuerza que le da el derecho objetivo) para reunir en un todo los derechos de que es titular (que en definitiva son poderes atribuidos a su voluntad) y formar con ellos una masa abstracta. se encuentran reunidos y contenidos en el patrimonio de esa persona. con "poderes atribuidos a una voluntad" o "señoríos del querer" y no la voluntad que el titular pueda manifestar para formar una universalidad de hecho. que les sirve de continente y donde. De este 1º carácter resultan 2 principios fundamentales. Caracteres Esenciales de esta teoría: Según la teoría de Aubry et Rau. ya que una simple universalidad de hecho. sus caracteres. y que los económicamente valiosos los atrae para incluirlos en algo así como un receptáculo o intelectivo. "La idea del patrimonio se deduce directamente de la personalidad". Pero esa voluntad que Aubry et Rau aprehenden como fundamento de la conexión ideal que la ley atribuye a los elementos que integran el patrimonio. que puede ser real o atribuida. Esos derechos y obligaciones forman allí. Es una emanación de ella. titular de ellos. emanación de su personalidad jurídica. que destacan sus expositores. pero que necesariamente debe poseer toda persona para ser tal la tesis voluntarista. inspirado en Zachariae. Para que se dé esa circunstancia de que el activo ( derechos ) responda por el pasivo ( deudas ) es necesario que ambos elementos se encuentren vinculados en una universalidad jurídica. y se los considera. Fundamentos. se hallan jurídicamente unidos a las deudas de ella. En los párrafos siguientes expondremos las 2 grandes concepciones que con la relación al patrimonio aparecen en el pensamiento jurídico: A) Concepción Clásica. es solamente la que el derecho objetivo da a toda persona como titular posible de derechos subjetivos que se identifican. no implicaría esa consecuencia. Esa voluntad. En su concepción Aubry et Rau. Según la concepción de Aubry et Rau. autónoma sometida a un régimen jurídico propio". todos los derechos subjetivos y los deberes jurídicos ( obligaciones ) susceptibles de apreciación pecuniaria que pertenecen a una misma persona. y del tratamiento unitario como universalidad jurídica. En consecuencia. Desnaturalización del Patrimonio como Atributo de la Persona. 1) El patrimonio es una universalidad jurídica. según una abstracción legal. es: "El conjunto de los bienes de una persona que forman una universalidad de derecho". Nada distinto de la voluntad de una persona puede crear relaciones jurídicas entre derechos y por lo tanto se concluye: "no hay otra universalidad jurídica que el patrimonio. a) VÍNCULO JURÍDICO entre el ACTIVO y el PASIVO: los derechos de valor económico ( reales y creditorios ) pertenecientes a una persona y que constituyen los elementos activos de su patrimonio.Derecho Civil 1 Naturaleza Juridica del Patrimonio. 149 . los diferentes derechos (subjetivos) de valor económico constituyen un todo jurídico porque están sometidos al libre de una sola y misma voluntad. es considerada por Aubry et Rau. su composición y especialmente sobre el fundamento legal del tratamiento unitario de los derechos o cosas que lo componen. el activo ( derechos reales o creditorios ) responde del pasivo ( deudas ) y por tanto. se discute en cambio sobre su naturaleza. y constituyen los elementos pasivos del mismo patrimonio. según la concepción voluntarista. los acreedores ( comunes ) encuentran en el activo la garantía de sus créditos y pueden obtener satisfacción o pago en ellos. el patrimonio presenta tres caracteres esenciales. En la doctrina hay uniformidad de opiniones en cuanto al carácter de universalidad jurídica que se atribuye al patrimonio. un bloque o conjunto abstracto unidos o soldados entre sí. se conectan y forman una universalidad de derecho o universalistas iuris. Teoría De Aubry Et Rau Para Aubry et Rau ( Tratado de Derecho Civil Francés ): "El patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad". como una fuerza jurídica que se proyecta sobre todos sus derechos y deberes. se dice.

eran nulas (o inexistentes). pueden unir derechos para formar una universalidad jurídica. De este segundo carácter atribuido al patrimonio se deducen tres consecuencias: a) Sólo las personas pueden tener patrimonio: no puede haber un patrimonio sin una persona física o moral que lo posea. una subrogación que se califica de real. aunque no se de en ellos. se convierten en simples valores económicos y reemplazan a los valores representados por los derechos que egresan y se produce. cosa o derecho. ocupan en el patrimonio el lugar de los que salen y asumen la misma naturaleza de ellos. que obra por medio de sus dispositivos humanos de administración previstos en los estatutos. En cambio. es decir. siendo el patrimonio una universalidad de bienes de derechos y deberes económicamente valiosos. necesariamente y fatalmente debe encontrarse. considerados fuera del patrimonio y en su aspecto singular las condiciones de fungibilidad de las cosas. como simples valores. que como elemento activos responden de los pasivos representados por las deudas a las cuales están unidos. solamente en el patrimonio. En efecto. tiene que estar naturalmente dotado de voluntad o poseer una que el derecho intelectivamente le atribuya y tal cual se le reconoce capacidad jurídica. que sólo adquieren el carácter de personas cuando se les otorga por la autoridad competente del estado la correspondiente autorización que implica el otorgamiento de capacidad jurídica y la atribución intelectiva como voluntad jurídica. podríamos decir. 2-)El patrimonio está unido a la persona como atributo de su personalidad jurídica. b) SUBROGACIÓN REAL entre los ELEMENTOS que integran el PATRIMONIO: Deriva del carácter de UNIVERSALIDAD JURÍDICA. por otra persona. se ha sostenido que los legados hechos con fines de fundación o las donaciones con igual fin. que es una universalidad jurídica donde los derechos económicamente valiosos y los deberes jurídicos de igual valor se hallan unidos formando una masa abstracta de valores positivos y negativos. o también la prenda común de los acreedores quirografarios. ya que no se concibe derecho ni deber alguno jurídico sin un sujeto titular del derecho o soporte del deber. un ente que según la tesis voluntarista sobre los derechos subjetivos. como es el patrimonio. fungibles. si se transmite un patrimonio ( en nuestro derecho sólo puede hacérselo por causa de muerte ). la subrogación se denomina real. por tanto. no transmite ninguna deuda. Cuando la sustitución es de una persona por otra. esto es. como universalidad de hecho enajena solamente los elementos activos. ipso iure. Pero cuando se trata del reemplazo de una cosa o de un derecho de otra cosa o por otro derecho. En consecuencia los derechos económicamente valiosos que ellos denominan BIENES. la de sus fundadores. cosa o derecho. en la tesis voluntarista. es decir. formando una masa abstracta. cambiables. pero. Estos acreedores. y está. una persona. Se denomina SUBROGACIÓN a la acción y efecto de reemplazar o reemplazarse una persona. que no tienen derecho alguno sobre las cosas o derechos pecuniarios en particular de su deudor. de valores positivos.Derecho Civil 1 Ejemplo: una biblioteca o un rebaño. el activo responde por el pasivo. dicen: "la emanación de la personalidad y la expresión de la potestad de que una persona se encuentra investida como tal". que siempre. Ello se explica porque. Por lo tanto. Según AUBRY et RAU. ante legados con fines de fundación o de donaciones. La idea de SUBROGACIÓN REAL es la que sirvió de fundamento al principio ( en nuestro Códig Civil ) de que el patrimonio es la garantía general. es o debe ser. suscitó graves dificultades en Francia con relación a las fundaciones que aparecen como masas de bienes (cosas o derechos) afectados a un fin benéfico. siguiendo la tesis clásica de Aubry et Rau. Este principio de que solamente las personas pueden tener patrimonio. sólo una persona. porque con los derechos se transmiten también las deudas que lo gravan. al entrar en el patrimonio de una persona. Las dificultades fueron salvadas por los tribunales administrativos franceses. otorgaron 150 . el activo responde del pasivo". Los derechos que ingresan. necesariamente unido a la persona. quienes. debe ser considerados solamente en su aspecto económico. según vimos. en principio. en virtud del otro principio antes enunciado de que "en el patrimonio. Es. se está en presencia de una subrogación personal. los derechos apreciables en dinero que ellos denominan BIENES y que componen el patrimonio de una persona. Consecuencias Tesis de Aubry et Rau. porque no existía aún la persona del legatario en los unos o del donatario en las otras. encuentran la posibilidad del cobro de sus créditos. que son deudas en el patrimonio de su deudor. dice el patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad jurídica. por ser un sujeto a quien el derecho atribuye una voluntad impredecible para ser titular de derechos.

"un patrimonio sin contenido. 3) Solo encierran derechos deberes de valor pecuniario .Vinculo entre activo y Pasivo 1) Es una universalidad Jurídica .Sólo las personas tienen patrimonio . el mismo no puede ser cedido. de acuerdo con la teoría clásica de Aubry et Rau.La teoría de Aubry et Rau sobre el patrimonio que alcanzó gran prestigio. y de que se confunden los patrimonios de ambos y forman uno solo. . es falsa. Algunos autores modernos. es consecuencia lógica de esta teoría que una persona sólo puede tener un patrimonio. b) Toda persona necesariamente tiene patrimonio. concebido a través de la unidad del sujeto. tenga siempre continente con un contenido valioso o disvalido. si no hay derechos no hay patrimonio y agrega Borda. es decir de derechos económicamente valiosos.Cada Persona solo puede tener un patrimonio. continúa la persona de su causante.Como consecuencias lógica de este principio de las consubstanciación del patrimonio con la persona. es un atributo necesario de la persona y se identifica con la aptitud de ella para adquirir derechos y contraer deberes económicamente valiosos. el Código Civil de Vélez. En nuestro derecho. Si no hay activo. 1) No sólo las personas tiene patrimonio. como universalidad. B) Críticas a la teoría de Aubry et Rau respecto del patrimonio. 1806 resuelve expresamente el caso de donaciones con fines de fundación. como crítica a la concepción clásica. Sinopsis De La Teoria De Aubry Et Rau Caracteres del Patrimonio . como sujeto jurídico con aptitud para adquirir derechos y deberes y por tanto también los de valor económico. por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo y de deudas de valor negativo. indudablemente influidos por la doctrina alemana de concepción materialista y base económico. el patrimonio es una universalidad jurídica de todos los derechos y deberes económicamente valiosos de una persona contenidos en un continente intelectivo que se identifica con ella. Viene a ser el continente indispensable de tales derechos y deberes que al ingresar forman una masa abstracta de valores positivos o negativos. como los reales y creditorios.Subrogación real. que sería su sustento y el fundamento del tratamiento unitario. a sus elementos. por lo tanto. es una idea sin sentido ni realidad". aunque éste resulte cero. con las cuales forman una masa abstracta de valores positivos y negativos que se traducen siempre en lo que se denominan líquido patrimonial. que ni siquiera es totalmente verdadero que el patrimonio sea único. indivisible e inalienable. es decir como una unidad abstracta con existencia propia e independiente de cada uno de los objetos que lo componen. 2) No es una unidad abstracta. en razón de que para obviar inconvenientes se recurrió a la ficción de que el heredero.De aquí que. derechos éstos que responden por las deudas. toda persona. pero siempre con algún valor. pero esto causa de muerte. 2) El patrimonio está formado por derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos únicamente La teoría que venimos estudiando. cabe concebirlo sin un titular que sea persona. El patrimonio viene a ser. Otros autores sostienen además que la noción de Aubry et Rau. "que no está necesaria e indisolublemente unida a la persona" y que. la contradicen y afirman que "el patrimonio" no es más que una masa de bienes. hasta el punto de considerase la doctrina clásica en esta materia. ya que son los que permiten al hombre alcanzar sus fines humanos. c) Cada persona sólo puede tener un patrimonio. pues.Derechos reales. la afectación de tal masa de bienes a un fin. afirman. que concibe el patrimonio como una universalidad de derecho.un fragmento de la capacidad jurídica referido precisamente a la aptitud para adquirir esos derechos y deberes susceptibles de apreciación pecuniaria. . pues basta. en el art. 151 . que por una abstracción tiene efecto retroactivo al día de la muerte del testador autor del legado o del acto de donación. Por tanto.Derecho Civil 1 personería jurídica.Derechos creditorios 2) Es un atributo de la personalidad.Toda persona tiene pstrimonio necesariamente . el patrimonio no encierra más que derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. sucesor universal. fue sin embargo objeto de duras críticas. El patrimonio según Aubry et Rau. que son los momentos en que los derechos deben pasar al patrimonio del legatario o donatario en su caso.

y por lo tanto aptitud para adquirir derechos. aun agrupadas. hallar un sujeto "tan indigente. que es el único sujeto previsto en las normas jurídicas como sustento de los derechos. Siendo así. como sujeto titular. no se conciben cómo pueda existir un conjunto de ellos que no tengan una persona como titular. 4) Opinión de Abelenda sobre la teoría de Aubry et Rau. como persona. Por otra parte. según la tesis voluntarista. Ese continente puede ser de contenido valioso o disvalioso. El principio de que el patrimonio es un atributo de la persona que emana de su propia personalidad jurídica es exacto y verdadero. No concebimos que haya alguna que carezca de él. Abelenda cree que es propio del patrimonio. para demostrar la verdad del principio de que el patrimonio es un atributo de la persona y de la consecuencia necesaria. únicos sujetos potenciales de ellos y de los deberes jurídicos correlativos. b) Es exacto que toda persona tiene necesariamente un patrimonio. llámese como se quiera. como sujeto potencial de derechos y deberes jurídicos. 152 . afirmación que se funda en la necesidad de que algún ser. En el derecho legislado encontramos ejemplos de estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio en el denominado fondo de comercio. entendido éste como un conjunto de derechos subjetivos. aunque resulte cero por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo o e deudas de valor negativo. que lo es indispensable en la configuración de los derechos subjetivos. por consiguiente. entre ellos los de valor pecuniario. creemos que no es posible admitir la existencia de un patrimonio. es indispensable para que éstos se configuren. y si es así. porque ella. la masa de la quiebra. o lo que es lo mismo. también jurídica. tendrán capacidad jurídica.Derecho Civil 1 3) Otras consideraciones. no son ejemplos validos de patrimonios sin sujetos. pues aun aquellas que solamente llevan sobre sí unos los de uso o algún otro que se derivara de la posesión o tenencia de las cosas. Y en definitiva dice: a) Es exacto que el patrimonio es un atributo de la persona. ya que su carácter de jurídica seguirá solamente de la circunstancia de que el tratamiento unitario como un todo esté dispuesto por la ley. viene a ser un requisito esencial indispensable de la idea misma de derecho subjetivo. o universalidad de bienes (esto es derechos subjetivos de valor pecuniario) sea un patrimonio sin sujeto titular y sólo afectado a un fin que lo sustituye. Los derechos subjetivos se han instituidos en atención a las personas. Es muy difícil. Por lo tanto. no podrían tener prerrogativas jurídicas. de que sin ella no se concibe. cabe recordar que el patrimonio según lo reconocen los mismos autores que critican el principio. ni podrían. que carezca totalmente de derechos subjetivos económicamente valiosos". o la herencia aceptada con beneficio de inventario. c) Puede haber universalidades jurídicas distintas del patrimonio. dando una explicación de ellos y entendemos que no fueron destruidos por los autores que lo criticaron en una reacción materialista que nos parece excesiva. que siempre son entes con un substratum. o mejor. Abelenda sostiene que se trata. Los supuestos que se dicen de derechos afectados a un fin. En cuanto al carácter de único indivisible. como lo ha dicho Ihering. pero siempre tendrá algún valor. etc. distinta del patrimonio. sin titular que sea persona. Estas universalidades jurídicas se cree que pueden formarse tanto por la determinación de la ley como acto voluntario del titular de los derechos y deberes. sea el que tenga interés en "la consecución del fin" que para ellos es lo esencial en el derecho subjetivo o simplemente que tenga voluntad propia o ajena atribuida por las normas jurídicas. se forman con derechos económicamente valiosos (que denominan bienes). De ahí que intelectivamente se puede considerar que toda persona tiene un continente para contener los derechos que adquiera. Ello porque pensamos que son lógicos los argumentos que para fundar el principio exponen Aubry et Rau. como observa Llambías. más bien de cosas afectadas a un fin por alguna persona que tenga derechos subjetivos sobre ellas. que este carácter no impide la posibilidad de aprehender algunos derechos y deberes que integran el patrimonio de una persona para formar con ellos una universalidad. las consecuencias que erróneamente se atribuyen a los principios referentes al patrimonio que ella enuncia y que se acepta como verdaderos. afectada a un fin determinado. pero de esta circunstancia no se puede extraer como corolario lógico que ese conjunto de cosas. Abelenda sostiene que con estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio no se destruye el carácter de unidad y de atributo de la persona y se satisface la necesidad de que las cosas creadas por Dios y puestas al servicio del hombre para el cumplimiento de sus fines. (o un grupo de hombres) bajo la forma sintética de la personalidad moral o jurídica. quien constituye la razón de ser de todas las reglas del derecho. sirvan mejor a éste. Las cosas no tienen voluntad propia. Abelenda manifiesta q todas las críticas que se han formulado contra la teoría de Aubry et Rau son válidas. es el hombre en estado aislado (como persona individual). la persona. como dice Josserand. desempeñar un papel subordinante de una organización esencialmente humana. Las cosas. si no imposible. Cabe señalar finalmente que hay juristas que sólo critican algunos aspectos de la teoría de Aubry et Rau. como lo sostiene la doctrina clásica. según creemos.

y señalar sus caracteres. da una noción incompleta. Opina que el CC al referirse en su definición únicamente a los bienes. y el contenido. Es. dado que además de la posibilidad de la coexistencia de un patrimonio general y de otros pertenecientes a una misma persona. que el continente intelectivo se identifica con la aptitud que tiene toda persona para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. coexisten con el patrimonio general. y por consiguiente tampoco acerca de cuáles son los elementos que lo componen.Josserand. afirma que se trata de una noción abstracta. no lo ha hecho para excluir de él las cargas que lo gravan. Luego de definir el patrimonio "aproximadamente" como "el conjunto de valores pecuniarios. La idea central de la teoría cuyo máximo exponente es von Tuhr. es decir las obligaciones o deudas que gravitan sobre ella. al definirlo como el conjunto de los bienes de una persona. en efecto se compone de un activo y un pasivo. D) La Cuestion De Nuestro Derecho. que debe ser morigerado. sin hacer consideración alguna sobre los elementos conceptuales continente y contenido. 2312) un alcance restringido. . El Concepto Del Patrimonio en la Doctrina Contemporánea: No hay uniformidad de opiniones en el derecho doctrinal moderno sobre el verdadero concepto del patrimonio. 2312. . entre ellos el de universalidad jurídica. como lo señala Llambías.Llambías. el activo está formado por los bienes que posee la persona. y refutando a Salvat.Abelenda. asimismo que. Que se trata de una noción intelectiva y abstracta. En el derecho doctrinal argentino al referirse al patrimonio y dar nociones generales acerca de él. refiriéndose de acuerdo a un viejo adagio. en receptáculo ideal dispuesto a recibir los valores positivos o negativos". si se quiere "la aptitud para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. que se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica. a los bienes que quedan una vez deducidas las cargas que pesan sobre el patrimonio . El patrimonio. . concibe el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación económica. pero cuando se afectan los bienes a fines específicos determinados. sin hacer distinción alguna entre continente y contenido se concreta a decir que el art. consiste en mitigar el principio clásico de la unión del patrimonio a la persona. Afirma que la palabra bienes tiene aquí (en el art. es evidente. De acuerdo con la doctrina denominada alemana por la nacionalidad de los juristas que la desarrollaron y de la recepción de sus conclusiones en la legislación de Alemania. semejante idea hubiera sido absurda. pues se afirma que no se confunde necesariamente con ella. que perteneciendo a una misma persona. que en el articulado del Código "no hay nada que obligue a adoptar en nuestro derecho la teoría de aquellos" y en consecuencia el intérprete queda libre para escoger la concepción que le parezca que mejor satisface los intereses del hombre. Cuando los bienes afectados a los fines generales de una persona se trata según esta concepción alemana del patrimonio general. respectivamente. el patrimonio es considerado como una realidad objetiva y autónoma de la persona. aclarando el verdadero sentido de tal expresión diciendo: en rigor de verdad. trata de demostrar que el concepto de patrimonio no admite que en el entren cargas. es también posible la existencia de un patrimonio con sujeto constituido por un conjunto de bienes afectados o unidos a un fin que sustituye a la persona. en la noción de patrimonio hay que distinguir el continente. q se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica (receptáculo ideal o intelectivo dispuesto a recibir los valores positivos o negativos). Borda formula agudas críticas a la teoría de Aubry et Rau.Aunque las explicaciones dadas por Vélez en su nota al art. obligaciones o deudas. siempre en el campo de las abstracciones. Sostiene. De acuerdo con la opinión de Josserand. y un contenido inmaterial de valores positivos y negativos representados por derechos y deberes económicamente valiosos y disvaliosos. los otros en el pasivo". o también. 2312 permiten considerarlo enrolado en la concepción clásica de Aubry et Rau. cuyos elementos conceptuales son: un continente o de ficción. pertenecientes a una misma persona y que figuran unos en el activo. que para los primeros son todos los derechos y para Josserand solamente los de valor pecuniario que se aprehenden como valores positivos o negativos. el pasivo lo forman las cargas que lo gravan. Abelenda escoge la concepción clásica tal como la hemos explicado.Salvat. como 153 . y propone como definición la siguiente: "El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona y las cargas que lo gravan". con la única salvedad que ya hemos formulado en cuanto al carácter de único e indivisible. e influenciado evidentemente por la doctrina alemana. tratados unitariamente en razón del fin al que se hallan afectados. y debe entenderse que está representado por el conjunto de bienes. que considera el patrimonio un atributo de la persona y emanación de la personalidad jurídica de ella.Borda.Derecho Civil 1 C) Doctrina Alemana Sobre El Patrimonio. constituido por un conjunto de derechos económicamente valiosos que se denominan bienes. el patrimonio no está formado por las cosas económicamente valiosas. . de orden intelectual metafísico. positivos o negativos. sino por los derechos que se tienen sobre ellas. se está en presencia de patrimonios especiales. manifiesta que el patrimonio es la expresión jurídica de la persona. Tampoco hace consideraciones sobre continente y contenido del patrimonio.

así como finalidades determinadas. Por otra parte. integrativas del patrimonio. En efecto. puede afirmarse sin temor a errar que según el régimen jurídico de nuestro CC. Aunque nuestro Código se enrola en la idea de un patrimonio único e indivisible. pero siempre reconocida y admitida por la ley. en los juicios universales de concurso civil o quiebra comercial. es lo suficientemente amplio como para darle al mismo el contenido de la moderna doctrina amplia. acogida en el art. Tales acreedores. ejecución colectiva) 154 . no privilegios generales o especiales. 3º. la prenda común de ellos. fue acogida por nuestro codificador. Patrimonio Particulares O Especiales Separados. por cuanto siempre que la ley lo autoriza puede esta unidad convertirse en más de un patrimonio o desdoblarse. El deudor quebrado o concursado responde con su activo patrimonial. regidos estos últimos por el principio de limitación de responsabilidad. que disminuyan su valor pecuniario y. y puede ser aprehendido como un receptáculo. 3279 CC preceptúa: "Las sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta. 2312. El patrimonio es prenda común de los acreedores. todo derecho subjetivo económicamente valioso puede tener restricciones. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere". pero opone también su pasivo y el derecho a excluir algunos bienes. si algún citado precepto legal "nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que gozaba. no real. En consecuencia. hizo aplicación de este principio. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Código". en principio o regla de que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores quirografarios. siempre dispuesto a recibir los valores positivos o negativos representados por los derechos susceptibles de valoración pecuniaria (reales. apoyado en la concepción de una universalidad jurídica. que a manera de receptáculo intelectivo.Derecho Civil 1 dice Josserand. limitaciones o cargas. al reglamentar las sucesiones mortis causa. a lo que resulte el juego de los valores positivos (derechos económicamente valiosos) y negativos (cargas que lo gravan). los elementos conceptuales del patrimonio vienen a ser: 1) El continente. Se ha dado en llamar a estos patrimonios: de afectación o patrimonios especiales separados. en cambio la norma jurídica. a la persona que sobrevive. verbigracia el referido al lote del hogar o el dominio sobre ciertas cosas indispensables para la subsistencia personal y familiar. al incorporarse. Vélez Sárfield. pero lo fundamental de todo esto es la apertura a la comprensión que el patrimonio sirve al titular para la realización de sus proyectos y necesidad de existencia. creditorios e intelectuales) y las cargas que lo gravan. Es el que está constituido por los derechos y deberes de valor pecuniario que por imperio de la ley forman una masa abstracta que recibe un tratamiento unitario. Sobre estos conviene aclarar que los mismos están afectados a una finalidad determinada por la ley o a la voluntad del titular. 931. 3270 del CC da razón a nuestro aserto. Distintas clases d patrimonio. Ello significa que los derechos que lo componen responden por las deudas de su titular. Por supuesto que los distintos patrimonios a que hicimos referencia tienen connotaciones particulares. y que esas necesidades son ahora dinámicas y no estáticas como ocurría otrora. inc. sino de fantasía o de ficción. o como dice. sino de ficción o fantasía. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. de modo que el derecho positivo acuerda a esos acreedores tendientes a hacer efectivos sus créditos sobre todos los bienes (acciones ejecutivas. Este principio permite asegurar que las cargas o deudas forman parte del contenido del patrimonio. Abelenda sostiene que el contenido inmaterial está constituido por derechos subjetivos y deberes jurídicos o cargas que se aprehenden como valores económicamente positivos y negativos. se convierten en valores positivos y negativos respectivamente. y recíprocamente. quien hace aplicación particular de ella en los arts. 505. el propio artículo 2312. frente al patrimonio del deudor. motivado por las necesidades de su actividad o por las situaciones de acuerdo a la ley se ve sometido. los acreedores quirografarios o comunes quedan. sólo encuentran en esa masa abstracta de valores positivos y negativos que constituyen el contenido (inmaterial) del patrimonio la posibilidad del cobro de sus créditos. Patrimonio General Y Patrimonio Especial. 2) El contenido inmaterial de valores positivos y negativos. Es ese fragmento de la capacidad jurídica de toda persona. por tanto el del contenido patrimonial que integra como elemento positivo. En efecto. mutable y de garantía. preventivas. estos principios se desprenden de la nota al art. Siendo así nada más lógico que describir los distintos patrimonios que puede crear una persona. divisible. pero no de una unicidad. Opina también que la regla Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. está siempre dispuesto a la recepción de derechos subjetivos y deberes económicamente valiosos que. es decir de ser único. 3474 y 3922. sobre un titular. con los caracteres de dinámico. En definitiva el patrimonio ostenta el carácter de unidad. Así el art. que no tienen derechos reales de garantía sobre cosas. no real.

3) o que se trate de furtos o productos de bienes del patrimonio especial. marcas de fábricas. y un sujeto pasivo indeterminado que es la comunidad. y sobre ellas establece ciertos derechos (que los 155 . responden solo a las deudas en que se contraen en el ejercicio de la actividad social. por lo que los particulares deben sujetarse al mismo a los efectos de acogerse al régimen pertinente. Caracteres.Derecho Civil 1 Pero los autores subrayan la importancia que adquieren en el tráfico moderno los denominados patrimonios separados. Tanto el patrimonio general como los patrimonios especiales. pero no los del patrimonio “social”. en los países que lo admiten. ejemplo. 362 y decreto 558/81 y fondos de comercio. ellos ingresan al patrimonio general y no a los patrimonios especiales.Son independientes del patrimonio general . esto es aquellos que por una autorización legal en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen. 1.El patrimonio del declarado presuntamente fallecido durante el denominado periodo de prenotación. q esta consagrado en el art.el patrimonio del causante mientras se mantenga separado del de los herederos. ley 111 y decreto ley 12. A la vez los acreedores cuyos créditos se hayan originado en causas ajenas a la gestión social. ley 22. los primeros se subdividen en: personales o creditorios (tratados en el Libro II del Código). para responder solo a determinadas obligaciones. conductas queridas. sea por separación de patrimonios. De lo expuesto surge cuáles son las características de estos patrimonios especiales: . los bienes con los que se forma el patrimonio de una sociedad unipersonal. mediante la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada en los países en que ella está admitida. pudiendo haber simultáneamente y es enajenable. quien debe respetar ese derecho por tener el mismo efecto erga ommes. por lo que el saldo resultante de su extinción esta llamado a engorsar el patrimonio general de la persona. (Lambías) Para la teoría de la institución. .Una sociedad determinada organiza su esquema jurídico. Derechos Reales: Son los que conceden al titular un poder sobre la cosa. ley de propiedad intelectual 11. a no ser que: 1) la ley establezca esta últims imputación. Pero no obstante estas diferencias conceptuales.867) Los extrapatrimoniales comprenden los derechos de familia (potestades) y los derechos personalisimos o individuales. los patrimonios especiales tienen de ordinario una existencia transitoria. Por ejemplo. Por ello quienes mantienen esta posición afirman que la relación se establece entre el titular del derecho y la comunidad. . Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales. Casos o supuestos de patrimonios especiales en el derecho vigente. ley 11. provienen de la ley que trata unitariamente a un conjunto de bienes individuales. no es unico.Responden solo por determinadas deudas y no por otras. de invención. Por consiguiente el patrimonio especial no es forzoso. Uno de los aspectos que caracterizan al derecho real es el de ppio d número cerrados. si como tal pudiese valer”. por la sencilla razón que no puede haber en una relación entre el sujeto y la cosa. ello no descarta que la autorización legal sea ejercida en razón de un acto de voluntad privada. En el derecho argentino se considera que son patrimonios especiales: . de la herencia. 2) o que provengan de inversiones de bienes de los patrimonios especiales (supuesto de subrogación real por el cual el nuevo bien sigue la condición jurídica del bien reemplazado). y eventualmente el fondo de comercio. o sea que existe un sujeto determinado activo que es el titular. A su vez. Los derechos subjetivos pueden ser clasificados en patrimoniales (los que tienen un contenido economuco) y extrapatrimoniales (los que no son susceptibles de apreciación pecuniaria). existen ciertas vinculacion entre ambas clases de patrimonios. 648. o modificase los que por este Código se reconocen. podrán agredir los bienes del patrimonio general.El patrimonio del emancipado constituido con los bienes recibidos a título gratuito.Concepto. Derechos Patrimoniales. El patrimonio especial solo tiene de común con el patrimonio general los caracteres de ser una universalidad jurídica y de identico. están excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular. como ocurre con la liquidación de la masa de la quiebra. reales (tratados en el Libro III del Código Civil) e intelectuales (Constitución Nacional. no pudiendo agredir sobre el patrimonio general u otros bienes especiales del deudor. Sin embargo esta noción ha sido contradicha.Para su existencia es necesaria una autorización legal.025/57. . En efecto. la relación surge de la regulación que el propio estado establece. De modo que los acreedores cuyos títulos hayan nacido de esa actividad podrán cobrarse solo de los bienes que forman el patrimonio de esa sociedad. valdrá sólo como constitución de derechos personales.723 y 17. sea por la aceptación con beneficio de inventario. 2502 “Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. pues se trata de una excepción al principio general. Por esto es que uno y otros patrimonios son universalidades de derecho En cuanto a la suerte de los nuevos bienes que adquiera el titular. estableciéndose una relación directa e inmediata que le permite su aprovechamiento o disposición. como ocurre con la venta de fondos de comercio.

perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno. con el cargo de conservar la substancia de ella. A estos derechos Reales hay que agregar: La propiedad horizontal que esta creada y regulada por la ley 13. 3108)   Anticresis: “El anticresis es el derecho real concedido al acreedor por el deudor. o en la abstención de un hecho (obligación de no hacer). en los que se asientan los siguientes: Derechos y no otros (los particulares no pueden crearlos). cuya propiedad pertenece a otro. usar o disponer de la cosa en forma exclusiva o comparten con otros. Partiendo de los Derechos Reales tenemos: a. Debentures. A este esquema pertenece los derechos reales. que responden a un préstamo concertado por una sociedad anónima. presente o futura.512: y otros derechos reales de carácter comercial. La hipoteca recae sobre una cosa inmueble al igual que anticresis. 2506)   Condominio:”El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas. y la prenda recae sobre una cosa mueble. implica para su titular la facultad de uso o goce de la cosa ajena: el de servirse de la cosa ajena. Hipoteca Aeronautica. lo que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia. según que el titular pueda gozar. el goce de la cosa. si son debidos. en la realización de un hecho (obligación de hacer). entradas. son dos variantes del derecho real de Prenda: la del Warrants es una prenda sobre las mercaderías depositadas en aduanas. 3204)   Hipoteca: “La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero. o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad” (art. La clasificación antedicha. 2. por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble” (art. por una obligación cierta o condicional. En cuanto a los Warrants y Prenda con Registro. o un tercero por él. llamado acreedor que es quien goza de la prerrogativa de exigir de otro el cumplimiento de la prestación debida. o de servirse o morar en una casa de propiedad de otro. como los Warrants.Derechos Reales De Garantía:   Prenda: Habrá constitución de prenda cuando el deudor. la Prenda con Registro es una prenda sin desplazamiento: la cosa prendada continua en poder del deudor. 2673) b. (art. A esta categoría se debe agregar la propiedad horizontal. 2970) c. El sujeto pasivo de la relación que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. derecho de habitación” (art. que continúan en poder del deudor”. y Prenda con Registro. Hipoteca Naval. Derechos Personales: Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Si se refiere a una casa. (art. Naturaleza Jurídica: Consiste en la realización entre dos personas determinadas.Derecho Civil 1 particulares para ejercerlos deben observar ciertas reglas). muros estructurales.   Uso y Habitación: “El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de otro. o sobre el capital solamente si no se deben intereses”. 2948)   Usufructo: “El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa. Sostiene Von Thur que los derechos personales se fundan en una disposición de orden jurídico en virtud de la cual el deudor queda obligado a efectuar una prestación en favor del acreedor. o ejercer ciertos derechos de disposición. Puede consistir en la entrega de una cosa (obligación de dar). En ellos se distinguen tres elementos: El titular o sujeto activo. 3239) Los derechos reales de garantía. que es una combinación del dominio y del condominio.Cosas Propias Los derechos sobre cosa propia: son el dominio y condominio. o de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno. se llama en este Código. o sea los derechos reales sobre cosa propia o ajena. poniéndole en posesión de un inmueble. y a la utilidad de morar en ella. porque ese es propietario del departamento o piso en que se subdivide el inmueble y el condominio de las partes comunes (pasillos. en virtud del cual se puede usar de él. o que no le pertenecen. sobre el capital. 2807). (art. entregue al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la deuda. etc. con tal que no se altere su substancia” (art. La propiedad de estas también pueden ser del deudor o de un tercero. son derechos que sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación.)   Dominio: “El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona” (art.Sobre La Cosa Ajena Los derechos reales sobre la cosa ajena. El poder del acreedor 156 . y autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito. y en caso de exceder. parten de la idea que tales derechos se ejercen sobre cosas que le pertenecen al titular del derecho. sobre los bienes inmuebles. los Debentures son títulos de créditos (títulos y valores).   Srvidumbre: “Servidumbre es el derecho real. por lo tanto la prerrogativa del titular la ejerce directamente sobre otra persona a fin de obtener a través de ella. independiente de la posesión de heredad alguna.

la prenda con registro. sino también en la ley 111. su no cumplimiento trae en algunas ocasiones la nulidad del acto constitutivo (tal lo que ocurre por ejemplo con el derecho de dominio sobre inmuebles cuando se transmite por donación). Las acciones o medios de hacer valer en justicia los derechos. sino particular. pues son de duración ilimitada. En cuanto al objeto. en lo que la denominación es positiva. el usufructo. debe comprender no solamente todas aquellas obras o creaciones comprendidas por la ley 11. Con la palabra Crédito designa al mismo tiempo el deber y la responsabilidad. bajo el aspecto de la pretensión. Por ello la inteligencia de la denominación de derechos intelectuales. en otros supuestos era una simple formalidad (la tradición en el dominio de las cosas muebles). que es según opinión de Llambías un derecho personalísimo a la 157 . los derechos personales son relativos en cuanto se ejercen con relación al deudor para obtener la prestación debida. sino un bien creado por su titular o sea que a la vez que es titular del derecho es autor de la creación: por eso se afirma que entre los derechos intelectuales figura el derecho moral del autor.723. por cuanto es dado en llamarse también propiedad intelectual.723. tiene diferencia con ambos. en los reales es la cosa. debe decirse que el crédito tiene dos objetos: la persona del deudor y su patrimonio. Su número no es limitado. contra quien perturbe al titular en el goce de la cosa. En el derecho real existe en algunos casos el derecho de preferencia. los derechos reales mercantiles como la hipoteca naval. En cambio el comprador que es titular. Los derechos reales de goce no se extinguen por el transcurso del tiempo. sin consideración a sí pertenecen al deudor. a cuyo respecto una doctrina muy difundida considera que es un derecho real. el titular del derecho real goza del Ius Persequendi. pudiendo ser creados por las partes a su iniciativa.512.Derecho Civil 1 consiste en primer término. en lo que se reconoce su caracter institucional. la realización de un hecho. Detrás del deudor esta la responsabilidad general de su patrimonio y eventualmente. el uso y la habitación. sino en la ley de marca de fábrica y patente de invención número 111.723. Los derechos reales son de creación exclusivamente legal. la prenda. que la doctrina tradicional no distinguía. señalado por el artículo 2503 sería: "el dominio y el condominio. Naturaleza Jurídica: Los derechos intelectuales. Derechos Intelectuales: En la doctrina moderna aparece una tercera clase de derechos. En primer lugar el objeto sobre el cual recae el derecho es totalmente diferente a los reales y personales. en los personales una prestación pero además no es cualquier bien." A ellos habría que agregar la propiedad horizontal introducida por la ley 13. el deber del deudor y la responsabilidad de todo su patrimonio. esto consiste en ser preferido a otros derechos. las servidumbres activas. el derecho de hipotecas. Los derechos personales no son de caracter legal. la inacción del titular por un lapso de tiempo establecidos según los distintos derechos por la ley produce el decaimiento del mismo por prescripción. aunque no aclara de donde proviene esa denominación. así las acciones reales se dirigen contra quien sea poseedor actual de la cosa o ejerza sobre ella un derecho de goce que compita al titular. la posesión. El derecho real se constituye y transmite de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley. si bien participan de algunos caracteres de los derechos personales y reales. o de una abstención. En cambio en los derechos personales la constitución y trasmisión de los mismos quedan librados a la voluntad de las partes. los derechos reales solo pueden tener por objeto una cosa. Mientras que los derechos reales son absolutos en cuanto se ejercen erga ommes. La persona del deudor puede considerarse objeto del crédito. el anticresis. porque mientras en los derechos intelectuales el objeto es inmaterial. una prestación de dar una cosa. Su número limitado. el warrants y el debentures. que corresponden a los derechos personales y reales participan de su carácter. y así lo denomina la ley 11. Esto significa que si el dueño una cosa es despojado de ella puede recuperarla de manos de quien la tenga no obstante las sucesivas transmisiones que se hubiese hecho de la cosa. Normalmente subsisten juntos con los elementos principales del crédito. porque incluye a aquellos inventores. Uno de los primeros problemas que tuvo que resolver fue el de su denominación. una responsabilidad especial de cosas determinadas. Su constitución y transmisión está sometido a formalidades que deben cumplir. que en la legislación vigente no están incluidos en la ley 11. en tanto que las acciones personales solo pueden promoverse contra el deudor. carece de acción contra el adquirente: la cosa quedará perdida para el y solo dispondrá de una acción personal de daños y perjuicios contra el vendedor. que se refiere a ella. Tratándose de derechos personales. en poder exigir al deudor una actividad o una abstención que en principio puede hacer valer mediante acción. Distincion Entre Los Derechos Reales Y Personales. que es la más aceptada. que no se encuentra en el derecho personal. constituyendo sin lugar a dudas una tercera categoría distinta. mientras que el titular de un derecho personal no tiene esa ventaja. Relacionado con el carácter anterior. Santos Cifuentes los denomina de autor y de patente de invención. Sin embargo cabe por completar la información que la denominación precedente se explicita en el sentido que se refiere al sujeto titular del derecho. 3. los derechos personales pueden tener por objeto. Tampoco se pierden por el no uso. de un derecho personal.

no obstante los compromisos adquiridos frente a terceros. si bien comparte esta cualidad con los derechos reales. Propiedad es todo derecho subjetivo de contenido patrimonial. En este aspecto también existen derechos intelectuales que no pueden oponerse a todos. esto es. Principales Doctrinas Sobre Distinción o Equiparación. no se está refiriéndose al derecho de dominio. dice BraudyLacaninerie. es oponible a todos. no quiere decir que tal deber sea una obligación patrimonial que constituya un débito en el patrimonio de cada uno. Es una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece. Pero esa obligación negativa. como las servidumbres o el usufructo". según esta misma concepción clásica. hay tres elementos: a) el derecho-habiente (acreedor) o sujeto activo. según la concepción de la teoría clásica de la escuela exégesis. impone un deber general de respeto. lo que es en la medida que el derecho intelectual esta inscripto en el registro de propiedad intelectual. porque la propiedad es el género y el dominio la especie. En cambio. En cambio el dominio es el derecho real en virtud de la cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona. ya en ciertos aspectos. la Escuela de la Exégesis. porque es oponible a todos (erga ommes). porque no debe confundirse dominio con propiedad. La noción y el concepto de los derechos reales y de los derechos creditorios y personales ha suscitado controversia en el campo de la doctrina jurídica. Así cuando dicen que el derecho real es oponible a todos. (b) el obligado (deudor) o sujeto pasivo. cuando dicen que el derecho personal no es oponible más que al deudor. Comparación De Los Derechos Reales Y Creditorios. y (c) el objeto de la obligación que consiste en una prestación de dar. ya en su totalidad. En fin el autor es el padre de la obra y puede disponer de ella en todo sentido. pues el creditorio. De acuerdo con esta concepción de la escuela de la exégesis las diferencias entre derechos reales y los creditorios son los siguientes: 1. que halla profundas diferencias entre ambas categorías. El derecho real. que solamente él está obligado a una prestación que constituye un valor negativo en su patrimonio y no que el derecho sea inoponible a los terceros. "derecho real es que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa. El derecho real. 158 . sin embargo. ya que en ella se dice. ya que estos sería absolutamente inexacto. en el sentido de que todos están obligados a respetar su ejercicio sin que el titular les pueda exigir nada más que eso.Derecho Civil 1 paternidad de la obra. 2) la cosa que es objeto del derecho y sobre la cual ejerce el titular su prerrogativa jurídica. que como lo señalan los Mazeud. 2. para esa concepción clásica de la escuela de la exégesis según la exposición de BraudyLanctinerie. Contrariamente. 732 de propiedad de la deuda. Contrariamente. Según esta tesis. la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasivamente universal. Cabe destacar. Los derechos personales (creditorios) son de número ilimitado. según que tengamos sobre la misma un derecho de propiedad o algunos de sus desmembramientos. porque solo puede crearlos la ley. (a) Teoría Clásica o dualista de la escuela de la exégesis: Según la exposición de Baudy-Lacantinerie. lo cual desde luego. es decir. Por ello. el derecho personal no es oponible más que el deudor. entre otras. según el cual los particulares pueden crear cualquier clase de relaciones jurídicas de carácter personal o creditorio en sus acuerdos contractuales. porque la ley impone a todos el deber de respetar su ejercicio. es más aparente que verdadera. pero sólo negativamente. como cualquier otro derecho subjetivo. los derechos personales (o creditorios) se manifiestan en una relación jurídica más compleja. según esta escuela. cuando los mismos sin estar registrados son desconocidos por quien de alguna manera (mediando una relación jurídica) debía respetarlo. si bien al derecho intelectual. porque están regidos por el principio de la autonomía de la voluntad. "es que la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados". utiliza el vocablo oponible en dos sentidos diferentes. de ahí que el codificador puede hablar en el art. ese deber general de respeto. que faculta al autor para velar por la integridad de la creación obtenida. se encuentran. En cambio los derechos reales son de número limitado. ya que frente a la concepción tradicional y realista de la escuela de la exégesis. pertenece a la especie de los derechos absolutos. significa ello que el derecho no puede ser desconocido por nadie y debe ser respetado por todos. y por impedir su deformación o mutilación o reservarla para sí u oponerse a su publicación o modificarla ad libitum. no merece ser tomada en cuenta. la relación que da origen el derecho real describe solo dos elementos: 1) el titular del derecho. hacer o no hacer. En cuanto al caracter perpetuo que tiene el derecho real difiere del derecho intelectual que es temporario porque caduca a los cincuenta años de la muerte del autor. se dice porque es posible estimarla pecuniariamente. Con respecto al carácter absoluto. En cuanto a sus semejanzas con el derecho real de dominio. sin perjuicio de derechos de estos para obtener la indemnización correspondiente.

aunque en verdad. sobre la base de una tesis sostenida por Ortolán. Esas diferencias subsistentes solo derivan del número ilimitado de deudores en el derecho real opuesto al número restringido de deudores en una relación de derecho personal (segunda tesis de Planiol). que no obstante su análisis. sin embargo. Admite Planiol. y por consiguiente un derecho (alude al subjetivo) no puede ser más que una relación entre personas. no puedo serlo una cosa. entre ambos derechos (real y personal) ninguna diferencia de naturaleza. niega categóricamente la posibilidad de una relación jurídica entre una persona y una cosa. 159 . Los derechos reales. no quedan fuera de esta regla. según Planiol. subsisten importantes diferencias entre derecho real y el derecho personal. El derecho real.Derecho Civil 1 (b) Teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasiva universal. el primero es también un derecho personal y no existe. afirma. De todo ello concluye que el "derecho real se descompone en una relación entre titular del derecho y todas las demás personas obligadas a respetar ese derecho". según esta concepción de Planiol. y agrega que toda relación jurídica deben figurar sujetos activos y pasivos. no se concibe una cosa deudora dice. por tanto. El jurista francés Marcel Planiol. es un elemento activo en el patrimonio del titular (acreedor de la obligación universal) y un elemento pasivo en el de cualquier otra persona. Afirma que solamente una persona es susceptible de ser sujeto de derechos.

Por eso se ha dicho que las "reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos". si se extinguen. Schreirer. al ocurrir. la norma de derecho enuncia un enlace necesario. Abelenda sostiene que cuando no se trata de un hecho material. se transfieren d una persona a otra. los efectos q esta produzca permanecerán inalterados en el tiempo hasta q no aparezca otro hecho q los modifique o extinga. es decir a modificaciones del mundo externo insertas en el espacio. los que serán jurídicos cuando la norma de derecho. Es imprescindible que el fenómeno. llevan incita la idea de que son sucesos temporales y especialmente localizados que provocan. ya sea inmediatamente al producirse. Los hechos. dice: "La palabra acontecimiento que se usa para definir el hecho jurídico en el art. En segundo término. la forma de un juicio hipotético. de un derecho subjetivo que desempeñe el doble papel de consecuencia y supuestos. Según ella. un contrato. que constituye el efecto. A su vez. la ley. Según Rivera. de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. no puede hablarse de hecho jurídico. es necesario fijar previamente un concepto de los hechos en general. ante un supuesto jurídico.Derecho BOLILLA XIII Civil 1 El Hecho Y El Derecho. análogamente. los fenómenos. que vienen a ser una especie de ellos. entre los supuestos normativos y las consecuencias jurídicas. en sentido amplio. nacimiento. Si los derechos nacen. en su acepción o sentido más amplio. Toda relación jurídica está sujeta al principio d razón suficiente q conduce a la investigación d la causa d dicha relación. lógico. como fenómenos perceptibles. Es dable concluir q toda relación jurídica reconoce su origen (causa eficiente) en un hecho q le antecede. en la causalidad jurídica. en cambio. Consideraciones Generales. y la consecuencia jurídica. De acuerdo con esa ley de causalidad jurídica. se postula también una conexión entre el supuesto jurídico o hipótesis normativa. entre el supuesto de hecho y la consecuencia. Esto se verifica en el análisis d la norma jurídica. Si analizamos al vínculo entre el acreedor y el deudor para determinar exactamente la medida d deberes y derechos d cada uno. cuya ocurrencia dará lugar a la consecuencia q la norma impone. Ciertos supuestos jurídicos están constituidos por realidades de otra índole. Ley de Causalidad Jurídica En la ley de la causalidad física o natural. o más concretamente. “son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza del hombre”. es menester acudir al estudio d la causa d esa vinculación. suceso o fenómeno perceptible. Estaremos. Este principio se denomina inercia jurídica. como un cuasi delito. por ejemplo. nos dice cómo se producen invariablemente. siempre. ya sean humanos o ajenos a él. Su sentido es amplio y comprende toda circunstancia de hecho o de derecho que tiene interés jurídico". Existen numerosos supuestos jurídicos que no aluden a hechos reales. q muestra en ella 2 partes definidas: la 1º está compuesta x los hechos previstos x la ley. Concepto Del Hecho. esto es ante una hipótesis normativa constituida por realidades de otra índole distinta a fenómenos perceptibles. tal como dijera Ortolán: “la función d los hechos en la jurisprudencia es una función eficiente. serán hechos capaces d influir sobre el hombre. se establecen enlaces necesarios entre las causas y los efectos. o dicho de otra forma: "toda consecuencia jurídica se halla condicionada por determinados supuestos" Pero cabe destacar que esa ley de causalidad jurídica que nos explica y hace comprender la realidad del derecho. sólo establece relaciones de deber ser. que al realizarse actúa como causa. modificación o extinción de un derecho y de su correlativo deber. el suceso. No hay derecho q no provenga d un hecho y precisamente d la variedad d hechos proviene la variedad d derechos”. toda norma tiene una parte fáctica. consecuencias de tal o tales causas. Esto nos muestra la importante función q desempeñan los hechos en el campo del derecho. será el contenido y alcance d la relación jurídica d q se trate. sea externo. en tal caso. también habla de la ley de causalidad jurídica que puede expresarse así: "no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho". Orgaz. d manera q se seguirá inexorablemente el efecto impuesto x la regla. se modifican. al explicar la realidad natural. Existe una indestructible lógica entre la parte fáctica y la dispositiva d la norma. la índole y calidad d la relación dependen del hecho q constituye su causa. o después. para llegar a los jurídicos. el acontecer. escapan al concepto de hecho. enlace a ese acontecimiento consecuencias jurídicas. conservación. entendiendo que 160 . sino cuáles deben ser los efectos jurídicos de las hipótesis normativas realizadas. perceptible por el ser humano. es siempre consecuencia o x medio d un hecho. y asume. que no se revelan por signos sensibles. La segunda parte d la norma (dispositiva) se debe al deber ser. como dice García Maynez. q es la previsión hipotética. Identificándose los hechos jurídicos con la realización de los supuestos (de hecho) contenidos en la norma de derecho. De ahí que los "fenómenos sicológicos. Puede tratarse. un delito. por sus consecuencias en el mundo de la realidad física. un cambio o conservación perceptible en lo existente. a las que impropiamente podemos dar el nombre de hechos. en diferentes relaciones. internos. No establece cuáles son. La ley del mundo físico. supuesto q los hechos mentados x la ley ocurran en la forma prevista x ella. 896. no significa únicamente el hecho material. de la naturaleza humana. etc.

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tales juicios que postulan un derecho y su correlativo deber condicionados. Es que toda norma jurídica que asume el carácter de juicio hipotético, contiene una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a los derechos y deberes que la misma norma, respectivamente otorga o impone. Clasificación d los Hechos A) Positivos Y Negativos. Esta clasificación está basada según que la causa productora haya determinado un cambio o simplemente una conservación en lo existente dentro del campo fenoménico. Es que, tanto el cambio como la conservación perceptible de lo existente constituyen sucesos localizados temporal y espacialmente, y responde a la definición de hecho, sólo que el primero es una manifestación positiva, en tanto que la segunda es manifestación negativa, de alguna energía, de alguna fuerza que haya determinado. Dicho en otros términos, los hechos pueden consistir en una acción o en una omisión humana o en un cambio o en un estatismo, en los fenómenos ambientales, del mundo físico o natural. B) Hechos Externos O Hechos Humanos. Teniendo en cuenta que todo cambio o conservación perceptible del mundo de la realidad física, en que se traduce un hecho, responde siempre, según dijimos a una actividad o fuerza, que es la causa productora del fenómeno o suceso, se han clasificado los hechos en: hechos del hombre o humanos y hechos de naturaleza o externos. Serán de una u otra especie según respondan a la actividad del hombre o a una fuerza natural, extraña a aquella actividad humana. Destacamos una vez más que ambas fuerzas deben traducirse en un acontecimiento o suceso transcendente en el mundo exterior, que lo modifique o lo conserve en su estado, acontecer éste, que para que se lo conceptúe hecho, debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser percibido inmediatamente por el hombre, al producirse o después, por sus efectos. Así, un disparo de arma de fuego que hiere a alguien, se puede percibir inmediatamente, en cambio, las radiaciones que puede producir un reactor atómico pueden no percibirse enseguida, sino después de un tiempo en las afecciones a seres humanos. C) Hechos Necesarios Y Hechos Fortuitos. Todos los hechos, tanto los derivados de fuerza naturales, como los provenientes de la actividad del hombre, pueden ser: necesarios o fortuitos. Serán lo uno o lo otro según deban producirse fatalmente, o sólo pueda producirse. Entre los naturales se cita como ejemplo de hecho necesario la muerte, porque fatalmente debe ocurrir en algún momento. El nacimiento, en cambio, es fortuito, porque no es fatal, ya que puede o no producirse. Y entre los hechos humanos, se citan como necesarios los voluntarios resultantes de la actividad instintiva u orgánica, y como fortuitos los voluntarios y también los involuntarios que no provengan de las actividades instintivas u orgánicas. D) Hechos Simples Y Hechos Juridicos. Los hechos son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza o del hombre (simples). Algunos d ellos son irrelevantes para el mundo jurídico; otros, x el contrario, son tomados en cuenta x el Derecho xq el ordenamiento prevee la producción d ciertos efectos jurídicos para cuando ellos acontecen. Estos son los hechos jurídicos, q están definidos en el art 896 del CC. Un hecho "de suceso temporal y espacialmente localizado, que causa al ocurrir, un cambio o una conservación perceptible en el mundo exterior", o no coincidir con el supuesto de hecho contenido en la norma, a cuya realización liga o atribuye ella consecuencias jurídicas". Es evidente, como apunta Orgaz, que desde este punto de vista normativo sólo caben dos posibilidades. a) El hecho coincide con el supuesto al cual la ley liga una consecuencia jurídica, y entonces debe producir ese efecto previsto. b) No coincide, y por lo tanto no debe producir la consecuencia jurídica que en la primera situación atribuyó la ley al hecho previsto En el primer supuesto nos encontramos ante un hecho jurídico porque será la realización del supuesto normativo al cual están ligadas las consecuencias jurídicas (nacimiento, conservación, modificación, transferencia o extinción de derechos subjetivos y deberes correlativos). Por el contrario, en la segunda posibilidad estaríamos ante un simple hecho humano o natural, que aunque pueda producir o produzca mutaciones importantes en el campo fenoménico de la realidad física, quedará extraño al derecho. Hechos Y Actos Jurídicos. Diferencias. Ejemplos. Entre hecho y acto jurídico existe la diferencia que hay entre el género y la especie. Todo acto jurídico (especie) es también hecho jurídico (género), pero a la inversa no todo hecho jurídico es acto jurídico, por ejemplo, la edificación que se haga en suelo ajeno, es un hecho jurídico contemplado en los arts. 2587 a 2591 del Código Civil y no es un acto jurídico porque no reúne los caracteres del art. 944 del mismo Código. En efecto, o el edificante sabe que el suelo es ajeno y entonces falla el carácter lícito del acto, o no lo sabe y entonces carece de la intención de provocar una creación, modificación o extinción de derechos.

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Independientemente d esta correlación, se suele usar el concepto d hecho jurídico en oposición al d acto jurídico, para aludir a un acontecimiento puramente material, tal como el nacimiento o filiación, o acciones mas o menos voluntarias q, fundadas en una regla, generan situaciones o efectos jurídicos, aún cuando el sujeto d ese acontecimiento no haya tenido ni podido tener el deseo d colocarse bajo el imperio del derecho. Desde este punto d vista, el hecho jurídico se caracteriza x la ausencia del propósito d causar el efecto q produce. Hechos Jurídicos. Concepto d causa eficiente d los derechos. Toda relación jurídica reconoce su origen –causa eficiente- en un hecho q antecede q puede hacer q nazcan derechos o sean entendidos como la causa productora d derecho. Se captan, no solo los q pueden ser percibidos materialmente sino también los aspectos psicológicos d las fuerzas d las cosas, los procesos inferiores del hombre y también los hechos negativos. Los Hechos Juridicos. Definicion Y Caracterizacion. El codificador argentino se refiere a los hechos jurídicos en el art. 896, diciendo: "Los hechos de que se trata en esa parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones". Este precepto legal recibió la censura de algunos distinguidos juristas, por ejemplo del Doctor Orgaz, quien la formula del siguiente modo: "prescindiendo de la impropiedad teórica, que por lo mismo debe quedar reservada a la doctrina, el empleo de la palabra susceptible, en la acepción de capaces, denuncia la filiación empirista de la definición", y agrega que: "sin el carácter meramente imputativo de las reglas jurídicas, aplica al derecho la relación causal que es propia del reino de la naturaleza". Abelenda siguiendo a Spota, sostiene que el precepto del art. es claro, aunque pueda no quedar libre de objeciones, ya que "desde el punto de vista de la lógica jurídica, o sea, atendiendo a que las reglas legales se agotan en un hecho condicionante", sólo quiere significar que ese hecho, opera como una especie de causa productora de consecuencias jurídicas, "no en el ámbito de la ley de causalidad física", sino "en la esfera de los conceptos", esto es, en el campo juridico. En esta situación estamos ante un caso de "auténtica imputación normativa". Cabe destacar que el art. 896 en cierto modo más para definir los hechos jurídicos, señala que los hechos tratados en esa parte del Cód. (alude a los de la Secc.II del Libro II) son los acontecimientos susceptibles de producir las consecuencias que señala y que el precepto del art. 896 del Cód. Civil argentino debe entenderse que indica un elemento material, el acontecimiento (resultado de una actividad humana o de una fuerza natural) y además, un elemento de calificación, la consecuencia jurídica (adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones). "Aquel es el factum; este otro, el elemento formal, que brinda el derecho objetivo". Prescindiendo de la definición legal, Abelenda lo conceptualiza de la siguiente manera "el hecho jurídico es aquel acontecimiento al cual la ley liga o enlaza consecuencias, porque constituye la realización del supuesto fáctico o de la hipótesis de hecho contenida en dicha norma jurídica, a la cual subordina ella el nacimiento, trasformación, conservación o pérdida de los derechos y sus correlativos deberes jurídicos" Método del CC La materia d los hechos y actos jurídicos es tratada x el CC en la Sección II del Libro II bajo la denominación “d los hechos y actos jurídicos q producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción d los derechos y obligaciones”. En dicha sección se sistematiza la materia y se establecen ppios grales. Hasta la época d la sanción del CC la generalización d los hechos jurídicos tenía cabida sólo en el Código d Austria y en el d Freitas, y a pesar d la desubicación con q se ha achacado esta sección, nuestro Código se adelantó a obras d gran significación. Efectos. Adquisicion, Transmision Y Extincion. En el art. 896 del Código Civil cabe distinguir tres momentos con respecto a los efectos jurídicos. a) Adquisición de derechos. Es la propiedad de producir el nacimiento de un derecho o de una obligación. Puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando el derecho nace en forma independiente de otra relación jurídica, como por ejemplo, cuando se adquiere la propiedad de las cosas sin dueño (una piedra, un ave). Es derivada cuando el derecho deriva de una relación jurídica anterior, como en el supuesto de la compraventa, cuando la propiedad de la cosa la transmite el vendedor. LLambías: la adquisición tiene lugar cuando se une un dcho al sujeto q resulta así su titular, entendiéndose x título la adquisición el hecho al cual la ley asigna bastante para causar la adquisición. Hay dos clases la adquisición: originaria cuando el dcho según el sujeto surge d el directamente y d modo autónomo; y derivada cuando el dcho procede d una relac. Jurídica preexistente, d la cual proviene la prerrogativa del nuevo titular, ya sea q se trasmita d uno a otro sujeto (adquisición derivada traslativa), ya q sobre el dcho preexistente se constituye a favor del adquiriente alguna parte d las prerrogativas q

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antes permanecían incluidas en el conjunto d atribuciones dl primitivo titular (adquisición derivada constitutiva) b) Modificación o transferencia de derechos. Es la aptitud de producir un cambio o una alteración en una relación jurídica. Puede ser objetiva y subjetiva. Es objetiva cuando hay un cambio en el objeto de la relación jurídica, y subjetiva cuando cambian los sujetos o el titular de aquélla. Llambías: entre ambos extremos se desenvuelve su existencia con toda suerte de vicisitudes: son los cambios, alteraciones, incrementos q inciden sobre el dcho, todo ,o cual entra en el concepto de modificación. Esto sumamente variable en sus multiples especies, q es imposible pretender hacer una adecuada clasificación de ellas. La modificación del dcho configura una noción, q llega hatas abrazar lso conceptos de adquisición y perdida cuando ambos fenómenos se corresponden por haber adquirido alguien el dcho q ha perdido otra persona. Las modificaciones pueden feferirse al sujeto o al objeto. Modificación subjetiva es t6odo cambio q el dcho experimenta en la persona d su titular q puede consistir en al sustitución d una persona por otra, o en la agregación d nuevas personas q entran a participar en el goce del dcho, con el titular primitivo. Modificaciones objetivas son las q se refieren al contenido del dcho y pueden asi dividirse en cuantitativas y cualitativas. Las primeras ocurren cuando el objeto se incrementa (edificación en terreno ajeno) o disminuye (remisión parcial d la deuda). En las segundas no es la extensión del objeto lo q cambia sino su naturaleza o identidad (subrogación real en virtud una cosa qda sustituida pro otra, dcho del ausente reaparecido) c) Extinción de derechos. Es la facultad de poner fin a un derecho a una obligación, como por ejemplo, cuando el propietario pierde su derecho por prescripción adquisitiva del poseedor o cuando el deudor de una obligación queda liberado por la pérdida del objeto del caso fortuito. LLambías: es la destrucción o consumición d un dcho q deja d existir para el titular sin q comience a existir para otra persona. Perdido es la separación del dcho d su actual titular q no impide una ulterior adquisición a favor d otra persona, sea por un modo originario (cosa abandonada) o por un modo derivado.

Análisis y clasificación d los actos voluntarios.

Actos jurícos

Hecho jurídico s

Hechos externos (no humanos) voluntarios Hechso humanos o actos involuntarios

lícitos

Actos lícitos(propia mente dichos

Delitos ílicitos Cuasidelitos

Concepto e importancia: Dentro de la categoría de actos voluntarios lícitos existe una especie, los actos jurídicos q tiene enorme importancia en el campo del dcho. Es le medio con q cuentan los hombres para establecer entre ellos el tejido infinito y complejísimos de sus relaciones jurídicas. La inmensa masa d actos jurídicos comprende hechos de gran diversa importancia y naturaleza. No resulta extraño, q los juristas se hayan encontrado en grandes dificultades para formular un concepto q abarque actos tan diversos. En nuestro dcho a merced de una disposición contenida en el art. 994 q define con precisión el acto jurídico: “ son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar dchos”.

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Los elementos del acto jurídico son: el sujeto, el objeto, la causa y la manifestación d la voluntad hecha en forma legal. El sujeto es la persona (humana-jurídica) q hace la declaración d voluntad; debe ser capaz, si no cual el acto no sería eficaz. (Borda) Los actos lícitos, son desde el punto de vista de nuestro Código Civil, lo que estan previstos en abstracto como de posible realización y por lo tanto no se hallan previstos ni como delitos ni cuasidelitos ni como delitos dolosos ni culposos en la ley penal, aunque su realización puede estar prohibida a algunas personas en ciertas situaciones especiales y concretas en la ley. Abelenda afirma que en el régimen del Código de Velez no es suficiente que un hecho este prohibido para que sea ilícito. Y afirma que sostener lo contrario sería afirmar que los actos jurídicos son ilícitos y por tanto que no son actos jurídicos, lo que viene a ser absurdo. A su vez pueden clasificarse en: (a) Simples actos voluntarios lícitos: son estos los hechos jurídicos voluntarios realizados sin la intención de producir consecuencias jurídicas es decir, ejecutados por un agente sin el ánimo de crear, conservar, modificar o extinguir derechos y deberes, que es precisamente lo que los diferencia de los actos o negocios jurídicos, como lo señala Vélez en la nota al art. 899 y resulta del texto mismo, que es el siguiente: "Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de los derechos, sólo producirán ese efecto en los casos que fueren expresamente declarados". Dice Velez en la nota al mecionado articulo: "Los actos lícitos de este artículo no son actos jurídicos. Los hechos puros y simples, que por su naturaleza no se refieren a ciertas relaciones jurídicas, y en razón solo de esta relación. El que hace reparaciones urgentes en la propiedad de un amigo ausente, tiene solo en mira prevenir el perjuicio, más no piensa en cuasicontrato negotiorum gestio. El cultivo de un campo y otros hechos analogos son los hechos puros y simples, que no producen por si más que resultados materiales. Sin embargo, estos actos pueden, en razón de las circunstancias en que han tenido lugar, traer consecuencias jurídicas. Así, cuando se han ejercido por el que no es propietario, pueden dar lugar a la adquisición de los frutos, o a la restitución de los gastos hechos en el campo ajeno. De acuerdo con el precepto legal, que solo caracteriza a los simples actos lícitos en la forma negativa quedan fuera de tal categoría todos los hechos humanos voluntarios lícitos que se realicen sin el proposito especifico de crear, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas pero que realicen el supuesto normativo al cual la ley subordina alguna de esas consecuencias jurídicas independientemente de la intención del agente. (b) Actos o negocios jurídicos. La segunda categoría de actos voluntarios lícitos son los denominados actos jurídicos, cuyo elemento de tipificación o punto especial de referencia para trazar sus perfiles como figura especial diferente del simple acto voluntario lícito se halla en la causa final, esto es, en el fin inmediato o proposito de crear relaciones jurídicas. El acto jurídico definido en el art. 944 como acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato crear entre las personas relaciones jurídicas, dentro del esquema normativo del Cód. Civil, como una especie dentro del género actos voluntarios lícitos, cuyos elementos constitutivos son una o más conductas humanas que se mueven en el ámbito de lo lícito y que deben ser fruto de la volición, es decir de procesos anímicos realizados por personas dotadas de discernimiento, con intención y libertad, en las cuales la intención está especialmente orientada a producir, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas, que es el fin inmediato del acto. Hecho jurídico voluntario. Sus presupuestos El acto voluntario el que responde a una actividad del hombre debidamente exteriorizada y realizada con discernimiento, intención y libertad, si se lo analiza, permite descubrir que a su esencia concurren dos clases de factores o elementos: los elementos internos (discernimiento, intención y libertad) y el elemento externo (manifestación de voluntad) Discernimiento Caracterización: a) Concepto: la doctrina lo define como al facultad del sujeto por la cual conoce o distingue lo bueno d lo malo, lo injusto de lo injusto lo inconveniente de lo conveniente (Llambías y Araux Castex) Cifuenets lo define con precisión: “la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias” b) Sistema del código: nuestro código ha seguido un sistema rígido, en el caula la ley asigna o niega discernimiento a ciertos sujetos en virtud d la edad y d la salud mental, si perjuicio d privaciones temporales del discernimientos p otras causas. Análisis del art. 921; de acuerdo a este todas las personas gozan o no d discernimiento según se encuentre en una u otra de las categorías legales. La presunción legal positiva o negativa es absoluta puesto q no admite prueba en contrario. Por lo q no podría entender la demostración d q iun menor d

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15 años carecía d discernimiento, salvo q se invocase su demencia, supuesto a q puede estar sometido a prueba d quien lo invoca. El mencionada artículo establece: “los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueran actos lícitos practicados pro menosres impúberes, o actos ilícitos por menores d diez años; como tbn los actos d los dementes q no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los q, por cualquier accidente están sin uso d razón” Causas obstativas Las causas q obstan el discernimiento son: a) la inmadurez reflejada en la minoridad¸ a partir de los 10 años los menores tienen discernimiento para actos lícitos, por lo q si obrado con intención y libertad serian actos voluntarios generadores de responsabilidad. A partir de los 14 los menores tienen discernimiento para los actos lícitos. b) Otra es la insanidad mental, reflejada en términos jurídicos en la demencia. Los sujetos comprendidos son los dementes declarados en juicio y los no declarados. La diferencia radica en el régimen probatorio: tratándose de un demente declarado tal en juicio, se presume q sus actos no contaron con discernimiento; si se invoca q el cato del mismo ha sido realizado en un intervalo lucido se debe justificar su existencia. Si es un demente no declarado, se deberá acreditar la existencia de la demencia al tiempo de la realización del acto para justificar q ha sido obrado sin discernimiento. La doctrina predominante considera q el art. 991 no hace distinciones y se aplica a actos tanto lícitos como ilícitos. En cuanto a los intervalos lucidos, si se trata de un demente declarado la circunstancia de q haya otorgado un acto lícito en un momento de lucidez no hace valido al acto, este sigue siendo nulo. Excepcionalmente será valido el testamento otorgado por el demente declarado en un intervalo lucido prolongado, q hace suponer q la enfermedad misma había cesado. En cambio, si se tarta de un demente no interdicto el acto licito otorgado por el, será valido y por ende encuadrara en loa categoría de los actos anulables, y para anularlo se requerirá prueba de q estaba en estado de demencia en ese momento. c) Y las q exteriorizan un oscurecimiento temporal o accidental de la facultad de comprender. Ello comprende a los actos humanos ejecutados sin conciencia, por obra de embriaguez, utilización de drogas, narcóticos o alucinógenos. Cualquier acto lícito obrado en esta circunstancia debe ser considerado involuntario. Al tratarse de actos ilícitos se exige la involuntariedad de la embriaguez para q el acto sea considerado como obrado sin discernimiento. El acto será involuntario cuando la embriaguez o pérdida de conciencia se produce por una cualidad desconocida del licor o porq ha sido introducida en la sustancia por un tercero. No será involuntario cuando la inconciencia proviene de la negligencia del sujeto. La intención. Concepto Rivera: Algunos autores consideran a la intención como el propósito de llevar a cabo un acto. Pero, como elemento interno del acto voluntario, parece más acertado decir q se trata del discernimiento aplicado a un acto en concreto. Habrá intención en el acto cuando exista adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo. Apunte: Es el segundo elemento interno del acto voluntario."Consiste en el conocimiento estimulado por el deseo de la realización del acto, que determina en el sujeto actuante el propósito de realizarlo". "Es, como explica Freitas, el discernimiento aplicado a un acto que se ha deliberado practicar". "Es la tendencia directa de la voluntad esclarecida por el discernimiento en el acto realizado". Es, en definitiva, la adhesión interior del sujeto a la idea de realizar un acto. La intención se configura cuando una persona, con facultad psíquica de determinarse por motivos convenientes, es decir, dotada de discernimiento, toma conciencia de algo y delibera interiormente pensando ventajas e inconvenientes de su realización, llega a la adhesión interna, a ese deseo, que le orienta a la ejecución y que se traduce lo que se denomina resolución. La intención no se concibe sin que exista discernimiento en el sujeto, pues no puede haber en éste el propósito de realizar un acto, si no posee la facultad psíquica de conocer, deliberar y determinarse por motivos convenientes. El discernimiento es una "facultad genérica" del espíritu, en tanto que "la intención se vincula a cada acto".La falta de discernimiento, como facultad genérica del sujeto, determina en él la incapacidad de hecho para ejecutar por sí actos voluntarios, en tanto que la falta de intención para la realización del acto al cual se la vincula, sólo determinará una voluntad viciada. De ahí que la ausencia del discernimiento afecta la existencia del acto como voluntario, en tanto que la intención viciada sólo atraiga aparejada una justificación de la conducta del agente, no así la involuntariedad del acto que se reputará voluntario. Finalmente, como apunta Llambías, siendo el discernimiento una aptitud genérica de conocer, no es susceptible de calificación moral; en cambio, sí lo es la intención.

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Derecho Civil 1 "La buena intención o recta intención -dice. sino también a factores externos que muchas veces le restan esa posibilidad de opción. como debe apreciarse este factor anímico. Sólo en el supuesto de que esos factores obren de tal manera. La fuerza y la intimidación afectan a la libertad. Es el tercer elemento interno del acto voluntario y consiste en la determinación propia del sujeto dotado de discenimiento y con intención de obrar. y aquellos q se ejecutaren por fuerza o intimidación” El texto menciona como causa que impide la intención a la fuerza o intimidación. Los primeros pueden ser dichos hablados o escritos. Los segundos. "La libertad absoluta no existe.configura. 936). 910. de la buena fe". 911 y 912 del Código Civil y que se refieren respectivamente a la constitución de un derecho especial al efecto (art. 910). esto es. Prueba La manifestación d la voluntad. de su moral o de la ley". 922dispone q: “los actos serán reputados practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia o error. Para Aguiar consiste en "la determinación propia". Prueba. que contenía tres disposiciones relativas a la enunciación de las causas que vician la voluntad. son acciones del sujeto traducida oralmente en gestos. tan importante. Para q ello acontezca es necesario q la ley o la convención d las partes hayan provisto asignar este valor declarativo al silencio. estableciendo que las causas obstativas de la intención son la ignorancia o error y el dolo. que en tanto no trascienda la conciencia carce de verdadera existencia exterior. 166 . al deber prescrito por las leyes (art. eliminen la espontaneidad de la decisión de éste. Rivera lo define como la posibilidad de elegir entre ejecutar o no el acto sin coación exterior. no sólo al impulso personal. de actuar en un determinado sentido. para reputar integrado el acto voluntario. que constituyan "causa principal de la acción consecuente del agente y sustituyendo su impulso personal. corresponde a quien los invoque. La intención se presume cuando el acto ha sido obrado por una persona con discernimiento. De ahí que no sea suficiente la presencia de cualquier factor externo que puede contrariar el íntimo querer del agente. es cuando puede admitirse la falta de libertad en el acto realizado". Solo cuando se pone de manifiesto mediante un hecho exterior. Savigny dice que la libertad es "la facultad de elección entre muchas determinaciones". tales como restricciones legales o convencionales y fuerzas naturales que rigen el movimiento del organismo humano. La condición externa de los hechos voluntarios es la manifestación de la voluntad. para restar el carácter de libre al acto ejecutado. ya que la conducta humana responde. la noción jurídica. Vicios Las causas que afectan la existencia de la libertad son la fuerza física (art. pues. o la facultad natural del sujeto de obrar o de no obrar o de obrar de una manera u otra sin presiones. la intimidación o violencia moral (art. Vicios: La intención es afectada por los vicios de error y dolo. La mera voluntad de ejecutar un hecho es una vivencia sicologica. el silencio. en tanto y en cuanto importan q la facultad d entender ha sido incorrectamente aplicada en el acto en concreto. salvo las que provengan de sus impulsos naturales normales. "el hombre sólo en cierta medida es dueño de su libertad moral o física". 912). Sin embargo se debe distinguir los actos realizados por el sujeto en los supuestos en que existe licita restricción de la libertad ajena contemplados en los arts. en todas sus matices. en realidad ambas afectan a la libertad. 911) y a quien por la ley o comisión del Estado puede impedirle a otro que se dañe a si mismo (art. uya sea por una causa propia (falta d conocimiento o conocimiento insuficiente: error) o por causa ajena (error provocado: dolo) El art. Es. Es una conducta mediante la cual se exterioriza la voluntad del agente. Pero debemos advertir que. como advierte Llambías. la voluntad adquiere relevancia jurídica. la prueba de error o del dolo q la vician. Por ello. La libertad Concepto. Excepcionalmente la declaración d la voluntad puede hacerse por vía omisiva. 937) y el estado de necesidad. en la medida en que el hombre es dueño de su libertad moral o física. sin presión de orden externo. Esta conducta puede consistir en dichos o hechos. D este modo se puede reformular el concepto. Concepto. La incongruencia proviene de que el codificador reunió en esta norma dos artículos del Esboço de Freitas.

la expresión por signo inequívocos: hay ciertos casos en q la actitud del sujeto no deja lugar a dudas sobre su voluntad interna. a la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como declaración d la voluntad. Regla general. b) Medios . ne la expresión tácita es la ley la q extrae una presunción de declaración d voluntad d un hecho q no esta destinado por el sujeto a exteriorizar esa voluntad. d flia. percibida o perceptible. Art. . o inducida por un presunción de la ley (art.Expresa y tácita.q no exista una protesta o declaración expresa contraria. mientras q la anterior se refiere a la conclusión.expresión escrita . según este dirigida o no hacia otra persona. por loq debe ser emitida. Conocer con certidumbre no es equivalente a signos inequívocos. 915) Declaración expresa. por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. d) Casos particulares: el silencio solo puede adquirir valor en conexión con otros hechos o actos. . c) Concepto d silencio: silencio no es solo no hablar o callar. o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria. es decir. el art. 917) Esta es al declaración d voluntad en sentido pleno.expresión oral . o por escrito. . no es considerado como una manifestación de voluntad. esta expresión se refiere al medio empleado para expresar la voluntad. a) texto legal.q la ley no exija una declaración expresa (como sucede en los actos formales) . xq si d ella se puede conocer con certidumbre la voluntad. o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. o a una interrogación. Es abstención de expresión d voluntad. b) el CC afirma q los hechos exteriores de manifestación d voluntad pueden consistir en la ejecución d un hecho material consumado o comenzado. se esta ante una expresión inequívoca y por ende expresa. . aún cuando siga a un acto o a una interrogación proveniente de terceros. o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos. a) texto legal: el art.formal y no formal: según estén o no sujetas. sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia. Declaración Tácita a) texto legal: La expresión tácita de la voluntadresulta de aquellos actos. en los casos en que no se exija una expresión positiva. 913 dispone: “Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. conforme al acto o a la interrogación.Cuando existe obligación d explicarse en virtud d las relac. d) condiciones negativas: la eficacia d la declaración tácita está sujeta a dos recaudos: . c) Criticas: según borda el art. 918 no ha dado una expresión lograda d ñla declaración tácita. Diversas categorías a) criterios ordinarios: los autores suelen distinguir diversas categorías d manifestaciones d la voluntad: .la primera excepción es cuando la ley impone una manifestación. cuando se manifieste verbalmente. en orden a su eficacia. de un hecho exterior suyo q no está dirigido a expresar su voluntada hacia personas.Derecho Civil 1 Al respecto.Presumida por la ley.” b) Regla gral.14). q comprende los comportamientos del hecho denominados actuaciones d voluntad. al juicio q se extrae d la conducta del sujeto. del texto se desprende q el silencio no es una forma de expresión d la voluntad. o simplemente en la expresión positiva o tacita d de la voluntad (art. . Brebbia y Cifuentes opinan q en la declaración expresa el sujeto la dirige a otros con la intención de q estos conozcan su voluntad. 16 “Las declaraciones formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad”. se trata de supuestos en la q la ley infiere cual es la voluntad del sujeto. 167 . y dirigida a comunicar a terceros esa voluntad. 919 dice: “El silencio opuesto a actos. positiva o tacita. distinguiendo después la declaración de voluntad formal y no formal. formando parte d una conducta expresiva compleja.”(art. “La expresión positiva de la voluntadserá considerada como tal.Recepticia y no recepticia. 918) b) ámbito d las declaraciones tácitas: estas son als denominadas actuaciones d la voluntad. si un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”. sino tbn no actuar ante una interrogación o acto. El silencio. (art. Para etse autor la única manifestación tácita es x el silencio.

solo conoce las manifestaciones exteriores de esa voluntad. No hay por parte del agente ninguna manifestación. q con las justas limitaciones hechas pro la ley constituye sin duda el aspecto saliente de la teoría del acto jurídico. Sin duda todos estos elementos deben concurrir para q el acto voluntario sea considerado en ese carácter. El art. planteándose entonces la cuestión referente al predominio ya del querer intimo del agente. El elemento esencial y definidor del acto voluntario. Dentro de esta concepción la noción del acto jurídico queda inexorablemente ligada a la efectiva voluntad del hombre. Régimen Legal De Cada Uno. Teoría de la declaración o de la voluntad declarada: ha hecho sentir su influencia en el cc alemán. Pues si se discute a la voluntad real el dcho d asignar a un acto su verdadero contenido y se fijase este arbitrariamente d acuerdo a la expresión incorrecta de aquella voluntad. Estas presunciones pueden ser iure et de iure o iuris tantum. a la q en cada país se ha llegado partiendo de los puntos extremos y haciendo concesiones a la postura contraria. pues en caso contrario no habría seguridad en las relaciones privadas. Este conflicto planteado entre la voluntad real del sujeto y su declaración ha sido resuelto por la doctrina. El Verdadero Carácter De La Manifestacion Inducida De Una Presunción De Ley. y la teoría de la declaración o voluntad declarada. q nos remontaría al mas crudo formalismo. considerándose una regresión jurídica. para fijar el alcance y contenido del acto realizado. Si la ley no establece expresamente que la presunción es iure et iure cabe entender que se admitir la prueba en contrario.  168 . independientemente de q corresponda o no a la voluntad interna de las personas. 920 de nuestro Código establece que la “expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga”. precedentes. imputandole a su conducta un determinado efecto jurídico. ya de su manifestación externa. porq esto constituye un factor ignorado por el dcho y consiguientemente carente de relevancia jurídica. de manera q existe una gran similitud en las posiciones q finalmente se han adoptado.Derecho - Civil 1 Cuando existe obligación d explicarse en virtud de relac. sino que es la ley quien la atribuye. es suficiente demostrar que el hecho tiene una causa distinta de la que la presunción legal le atribuye. lleva una vida autónoma e independiente del agente. se presume voluntariamente devuelto por el acreedor del documento original del crédito que se halla en poder del deudor. El acto voluntario debe ser entendido conforme a la voluntad q surge de la declaración. siendo la declaración de este un simple medio de prueba de su voluntad interna. En este último supuesto no hay signo alguno de voluntad. desprendiendo el acto de su autor. De ahí q aquel q emite una declaración jurídica deba aceptar q su vinculación con la otra parte sea considerada conforme al sentido normal de las expresiones empleadas. A su vez el codificador ha optado por una posición transaccional. Lo q tiene valor de la voluntad humana y lo q merece respeto es la declaración de ella. la cual es sustituida por la ley. resultaría vulnerado el principio de la autonomía de la voluntad. y no lo q pueda ser en si misma. Divergencia entre el elemento interno y el externo de la voluntad jurídica El análisis del acto voluntario permite descubrir los elementos internos y externos q lo integran. la determinación del contenido de icho acto en función de la declaración de una voluntad ficticia. lo cual es sustituida por voluntad de la ley. salvo el derecho de aquel de probar lo contrario. Así. a través de dos teorías antagónicas: la teoría clásica de la intención o de la voluntad real.  Teoría de la voluntad real o intención: (Savigny) se consagro en el CC francés donde ha recibido las mejores contribuciones doctrinarias. en el segundo supuesto. No se debe confundir la expresión tácita de la voluntad con la presunción de la ley. en el primer supuesto. Fue especialmente desenvuelta con motivo de la elaboración del concepto de error sobre la substancia del objeto de los contratos. al q hay q acudir para fijar el alcance de este. nació como expresión del intenso movimiento científico del siglo XIX. Para determinar el alcance de los dchos reglados hay atenerse a la efectiva y real voluntad de las partes mas q a su infiel exteriorización. Pero puede suscitarse alguna diferencia entre la voluntad interna del sujeto y la exteriorización de la misma. es la intención efectiva del agente. Cuando ha sido estipulado en un contrato. Estos son supuestos de manifestación ficticia en los cuales no hay en realidad signo alguno de manifestación de voluntad. Con esta concepción el acto voluntario y sus efectos aparecen netamente objetivados. el derecho establece la presunción de que debe ser aceptada sin que que se pueda alegar pormenores de cada hecho.

y de donde solo existe un fenómeno aparente. 3) especialmente de lo dispuesto en el art. Hechos jurídicos carentes en absoluto de voluntad Son los realizados por sujetos carentes de discernimiento. así como también aquellos que por presencia de una fuerza física irresistible (vis absoluta) no se puede imputar al agente. demuestra acabadamente la prevalencia q corresponde acordar a la voluntad real del agente sobre su incorrecta declaración. y determinará que los hechos ellos cumplidos se conceptúen jurídicamente inexistente como actos voluntarios. dolo o 169 . Es indispensable tener en cuanta la conciencia q el declarante o destinatario de la declaración tuvieron en discordancia. 926 según el cual el error sobre la substancia de la cosa q anula el acto jurídico es el q recae sobre la cualidad de ella “q se ha tenido en mira”. en cuyo caso estaríamos ante un "mero fenómeno aparente que no tiene vinculo de causalidad alguno con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto". su voluntad.La ausencia del discernimiento que se puede precisar en nuestro ordenamiento jurídico a la luz de las reglas del art. no ha de ser para sustituir sus efectivos designios por los q pudiera resultar azarosamente de una desacertada exteriorización del propósito concebido Hechos humanos involuntarios Concepto Debe entenderse que son involuntarios los realizados sin el concurso de tales elementos internos del acto voluntario.. d la correspondencia existente entre aquel predominio de la voluntad real sobre la declaración q la desfigura y el fundamental espeto a la autonomía de la voluntad (art. y también aquellos en los cuales el sujeto aparece como autor del hecho. o sin la aptitud intelectiva de exteriorizar adecuadamente. son causales de incapacidad negocial absoluta. voluntad “falseada por la declaración”. o bien por alguna causa involuntaria. Desde q es posible establecer una divergencia entre la voluntad y su declaración. cuando puede ser comprobada debidamente carezca de importancia jurídica. con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto. no puede pagar tributo a una concepción absoluta. como exige la ley. no pudiéndose resignar a q la voluntad efectiva del hombre. q esta provisto por la intención o propósito de la victima del error. la buena o mala fe respectiva. del Código Civil o la falta de aptitud intelectiva para exteriorizar la voluntad que se advierte en los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 4) finalmente. solamente puede reputarse auténticamente involuntarios aquellos hechos ejecutados por personas carentes de discernimiento. y en cambio si tenga gesto maquinal la emisión de un sonido o el trazado de unas líneas. debiéndose armonizar las exigencias de la seguridad en contratación con el principio según el cual no hay acto sin voluntad. Si se confiere a los particulares la facultad de reglar sus relaciones. hay q atenerse a la real intención del agente. A esta vía transaccional es a la q han elegido numerosas codificaciones. pero que en rigor de verdad. tuvo solamente la función pasiva de instrumento. y a estar a las soluciones legales en materia de vicios de la voluntad. ni siquiera indirecto. dolo o violencia. q desfiguran la verdadera voluntad del agente. 921. 1197 y 1198 CC). Posición ecléctica o teorías intermedias: la solución de esta divergencia. Régimen del CC: adopta la concepción clásica q hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración desfigurada. aunque la ley los declare nulo en el art. Hechos con voluntad viciada o carentes de voluntad jurídica sana Son aquellos actos realizados con discernimiento. 2) de la aceptación de la teoría general de los vicios de la voluntad. q debe ser amparada en tanto se ejerza dentro de la orbita no vedada por la ley.Derecho Civil 1   Esta teoría ha sino puramente criticada en sentido q solo reconoce eficacia a una voluntad no real sino meramente aparente. bajo la presión de una fuerza física irresistible (vis absoluta). la imputabilidad de la divergencia. que actúa pasivamente. según q fuere motivada por culpa o dolo del declarante. q muestra como la divergencia entre la voluntad interna y su declaración suscitada por error o ignorancia.C. Lo mismo ocurre con el supuesto de sólo una aparente declaración de voluntad de un sujeto que actúa como simple instrumento bajo la acción de una fuerza física irresistible. Se podría decir más q voluntad declarada. Casi resulta: 1) del requisito de la intención como elemento indispensable del acto voluntario (art. 897 y 900) con posibilidad consiguiente q la declaración carente de la intención real del agente sea considerada como manifestación involuntaria. porque no hay vinculo de causalidad alguna. ante un hecho jurídicamente inexistente como acto voluntario del sujeto que actuó bajo tal presión. porq esa manifestación no constituiría sino una apariencia de la voluntad. error. como lo afirma De Ruggiero. En Francia se la rechaza por cuanto ella rompe todo lazo entre el acto voluntario y la persona q le da vida. 1041 del C. conforme a su legitimo arbitrio. no declaración de voluntad. Este concepto subjetivo acerca de la substancia del objeto del acto. pero donde falta o esta afectada la intención o la libertad (que son los otros dos elementos) encontramos la presencia de los vicios siguientes: ignorancia. ni siquiera resulta correcto hablar de voluntad declarada. con ausencia completa de voluntad.

Por esto quien obra por error o movido por el dolo ajeno puede aprovechar de los beneficios del acto si decide no impugnarlo. sino como un acontecimiento fortuito”. 1066 dispone: “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilicito si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias. Elementos. y es en razón de esa culpa q queda establecida la responsabilidad del culpable. Los hechos ilicitos son las acciones u omisiones voluntarias prohibidas por las leyes.Derecho Civil 1 violencia. solo se responderá con la indemnización correspondiente. 2. producen consecuencias o efectos propios de éstos (art. sobre todo desprendido de su nota q no integra el texto legal. Es q como recuerda Vélez Sárfield en su nota del art. se los puede conceptuar jurídicamente inexistentes como actos voluntarios. y a ninugún acto ilcito se le podrá aplicar pena o sanción en este Código si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. el acto muestra la culpa de otra persona. Al respecto. Lo q significa q el autor de un hecho involuntario carece de responsabilidad. Por tanto . no siendo entonces viable imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad. pues mientras a los absolutamente involuntarios. En igual situación se encuentra el q otorga un acto mediando violencia. no producen por si obligación alguna. elimina la posibilidad de q se imponga al agente involuntario alguna obligación. Aunque la voluntad esta viciada. La distinción. El hecho violatorio de la ley puede ser postivo o negativo (art. aunq involuntario desde el punto de vista de su autor. Esta disposición deriva del principio constitucional que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe (art. 19. repitiendo a Maynz. Los elementos son los siguientes: 1. 2498) Bases de reparación El principio general q rige la materia de los actos involuntarios esta consignado en el art. b) La segunda excepción es la q resulta del art. 900 del CC. y aunque su eficacia sea precaria. Esta hipótesis no prevé relajamiento del principio de irresponsabilidad: se trata de la aplicación de otra fuente obligatoria. Existencia De Daño Por Acto Positivo O Negativo. Adelantada esta opinión corresponde delimitar dos situaciones: a) la primera supuesta excepción estaría dada por el art. debe ser ejecutado con discernimiento. que causen daño a terceros. Concepto. existe y por lo tanto son también actos voluntarios y solo podría decirse de ellos que son relativamente involuntario. Todavía es aquí mas claro q no hay excepción alguna a la responsabilidad del agente involuntario. sino que solo actúa como casual de anulación. y según nuestro punto de vista. no hay hecho ilicito si falta alguno de los tres elementos mencionados. no obsta para q se le atribuyan dchos fundados en el mismo acto.q explica suficientemente la restitución a cargo del agente involuntario. Lo único q excluye el texto legal es la responsabilidad del agente. 907. Lo q ocurre es q como pasa en otros supuestos de responsabilidad indirecta o refleja. la imputabilidad pasiva de las consecuencias del hecho. pues en tal sentido debe entenderse la frase final del articulo: “no producen por si obligación alguna” a cargo del agente. los realizados con voluntad viciada siguen siendo voluntarios. Actos Ilicitos.N. según el cual los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. y hasta puede confirmarlo. 900. Prohibicion De La Ley. Voluntariedad. puesto q aun el la situación descripta esa irresponsabilidad subsiste. municipales o reglamentos de policía.). sin embargo a salvo los dchos de los perjudicados. 908 del CC: “quedan. si el art. si con el daño se enriqueció el autor del hecho. Es la imputación activa de consecuencias a favor de dicho agente. y en tanto y en cuanto se hubiera enriquecido”. 900 del CC. a la responsabilidad de los q tiene a su cargo personas q obren sin el discernimiento correspondiente”. en razón de su dolo o culpa. es decir. intención o libertad. es decir. 1073) 170 . el acto de una persona puede comprometer la responsabilidad de otra (caso de los guardadores o curadores). primera parte: “cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes. el art. El hecho ilicito es una especie de hecho voluntario. es importante. 2 parte de la C. el enriquecimiento sin causa. 3. intención y libertad. expuesta a desaparecer con la sentencia que lo anulase. En cambio lo q no impide el art. según Abelenda. cuya obligación no deriva de una responsabilidad q funcione en ese supuesto. “el elemento fundamental de todo acto. corroborado por la jurisprudencia. Es por esto q el hecho de un insensato o una persona q no tiene discernimiento y libertad en sus actos no es considerado en el dcho como un acto. ya que el vicio no hace desaparecer la voluntad. es la voluntad del q lo ejecuta. Ello significa que los que tengan un contenido de voluntad viciada se integran como actos jurídicos si se trata de ellos. el insano sea o no interdicto. En otros términos. el cual es imputable al autor.

Son los hechos ilicitos realizados con culpa. pérdida. En los cuasidelitos el elemento específico es la culpa. o hechocausa. que según Couture “Es la acción u omisión ilicita. es la calificación jurídica de una conducta de acción u omisión ilicitas que. gasto. Es necesario que exista entre el hecho y el daño un vinculo jurídicamente relevante. b) la ganancia de la cual fue privado el damnificado por el acto ilicito (lucro cesante). En el proceso de técnica jurídica de aplicación de la ley a los casos concretos se advierten tres momentos o aspectos: (1) La comprobación de que el hecho coincide con el supuesto o hipótesis normativa y lo realiza. pues la regla de imputabilidad de las consecuencias normativas (deberes y correlativos derechos) son distintos para unos y para otros. El concepto de daño puede ser considerado en sentido amplio o restringido. y por lo tanto imputable al agente. En el primero se entiende por daño toda lesión o menoscabo causado a una persona en su integridad. que se integra con la realización del acto a sabiendas (conocimiento y deliberación) y la intención del deber de dañar (propósito malicioso del agente). como la causa física o psíquica. Esta nota distintiva ha empalecido después de la reforma de 1968. 4. con dolo causa un daño a cuya reparación está obligado”. a) Regla legal para considerar voluntario a un hecho humano: El art 897 del Código Civil establece que: "Los hechos se juzgan voluntarios. que sin dolo causan un daño a cuya reparación se esta obligado”. El daño tiene dos componentes: a) el perjuicio sufrido (daño emergente). En la teoría de la responsabilidad civil el daño se lo entiende por la acpeción restringida (art. perjuicio. derechos y deberes normativamente ligados al hecho humano. el autor del hecho que ocasiona un daño a otro Imputacion Normativa De Los Hechos Y Sus Consecuencias Consideraciones Generales. Imputacion De Los Hechos Voluntarios Y Sus Consecuencias. 1072 del Código Civil lo define: “El acto ilicito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otros. Según Coutore. descuidada. es decir la conducta incorrecta. 1069 establece. que preve suspuestos en los cuales el sujeto esta obligado a la reparación del daño al margen de su obrar doloso o culposo. y establece también en normas genéricas y en normas especiales cuáles son las consecuencias normativas o jurídicas (derechos y deberes) a qué personas se los debe atribuir. de acuerdo con la ley de causalidad que rige a todos los sucesos tanto del mundo físico como del mundo jurídico. se llama en este Código delito”. El deilito puede consistir en un hecho positivo o negativo. el Código Civil da las bases para considerarlos tales y atribuirles física y moralmente al sujeto que los ejecutó. “ El daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido. 1068). que significa daño. Al respecto el art.Derecho Civil 1 Con relación al daño. 1067 dispone: “No habrá acto ilicito punible para los efectos de este Código. A los hechos ilicitos se los clasifica en delitos y cuasidelitos. 519 y 522). Delitos Son los hechos ejecutados con intención de causar daño. a sus agentes se les puede imputar dolo. sino tambien la ganancia de que fue privado el damnificado. El art. es decir que el daño debe ser una consecuencia del hecho ilicito. Respecto a los voluntarios. si son ejecutados con 171 . Relacion De Causalidad Entre El Hecho Y El Daño. y sin que. el art. que viene a ser el hecho generador. por el acto ilícito y que en este Código se deigna por las palabras pérdidas e intereses”. En nuestro ordenamiento jurídico civil hay que distinguir los hechos jurídicos voluntarios y los hechos jurídicos involuntarios. u otro acto exterior que lo pueda causar. aparecen como hechos-consecuencias generadores por el hecho voluntario. si no hubiere daño causado. Etimologicamente la palabra daño proviene del latín “dammum”. Este elemento consiste en la intención dolosa o culposa del autor del hecho. El elemento especifico del delito civil es el dolo delictual o intención maligna del agente. mediatas o causales) al sujeto que lo ejecutó. 5. La fuente de este artículo fueron Aubry Rau. Clasificacion De Los Hechos Ilicitos. (3) La imputación a determinadas personas de las consecuencias jurídicas. (2) La imputación del hecho humano y la determinación e imputación de sus consecuencias posibles (inmediatas. y para la imputación de sus consecuencias posibles. culpa o negligencia”. Dolo O Culpa Del Autor. Cuasidelitos. excepcionalmente se considera el sentido amplio cuando se contempla la reparación del daño moral (arts. en el segundo el desmedro patrimonial que alguien sufre.

la lleva a una clínica en la cual es internada y contrae una infección hospitalaria: esta ultima consecuencia es totalmente ajena de las lesiones que le produjo el impacto. por ejemplo: si una persona arrolla a otra con un vehículo. Podría darse el supuesto de que las consecuencias inmediatas de un hecho no fueran imputables al autor de este por haber faltado uno de los elementos internos de la voluntad. libertad. intención y libertad. que respecto a las situaciones en que él falta establece presunciones iuris et de iure. en este supuesto existe responsabilidad del sujeto y se le imputan las consecuencias mediatas del hecho.711 incluyó las consecuencias remotas que no habían sido previstas por el codificador en el art. intención. mediatas. si un vehículo embiste a otro en su parte trasera y este como consecuencia del impacto choca con otro y le produce deterioros. por ejemplo: si dejo un perro en el balcón. Las consecuencias mediatas son los deterioros producidos en el segundo vehículo. sabiendo que lo es y ella muere de un infarto. 987 y 900). y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa. "las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto. (4) Consecuencias remotas: Son aquellas que no tienen ninguna relación de causalidad con el hecho originario. esto es. En este caso se le imputan las consecuencias mediatas y el autor tiene la responsabilidad por el hecho. En consecuencia. en forma excepcional se imputan cuando. causales la ley 17. y no obstante realizó el hecho. El principio general contenido en el artículo es que las consecuencias casuales no son imputables al agente. basta para imputar un hecho a su ejecutor. (c) El agente no previo las consecuencias ni pudo preverla (caso fortuito). 906. Tan pronto que el acto sea efecto directo e inmediato de la volición del agente. Quien las adquiere sufre una intoxicación y muere. dolo o violencia. 903. la consecuencia inmediata es la producción de una herida. por ejemplo. El art. habrá que acudir al precepto del art. 905 establece: "Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho. sin embargo puede ocurrir que el proyectil se detuviera al rozar con un cuerpo extraño. Por ejemplo: si disparo un arma de fuego sobre el cuerpo de una persona. Sin embargo. No derivan de la falta de previsión del agente. Ello no significa que necesariamente deban ocurrir. Ahora bien. es decir de imposibilidad de preverlas. pero que son imprevisibles para el sujeto. habremos de considerarlo voluntario. (2) Consecuencias mediatas: Son aquellas que se producen a causa de la conexion de un hecho originario con otro acontecimiento distinto que no esta asociado al primero. b) Base legal para la imputación de los hechos voluntarios: De acuerdo con la ley civil argentina. después de clasificar las consecuencias de los hechos jurídicos humanos voluntarios. Conforme al art. si administra a un niño una medicación no recetada y en cuyo envase se advierte la prohibición de no hacerlo. (3) Consecuencias casuales: Son tambien resultantes de la conexion del hecho originario con otro distinto. El agente responde en todos los casos por las consecuencias inmediatas conformes al art. c) Bases para la imputación de las consecuencias posibles de los hechos voluntarios: El Código Civil argentino. (1) Consecuencias inmediatas: Son las que derivan del hecho siguiendo el curso natural y ordinario de las cosas. 904. en inmediatas. sino cuando debieron resultar. y que puede ser previstas por el sujeto. y cabe distinguir tres situaciones (a) Cuando el agente previó las consecuencias dañosas (dolo). (b)Cuando el agente no previo las consecuencias pero pudo preverlas. 921 del mismo Cód. y el menor sufre un espasmo de glotis y muere como consecuencia de él. y no pudo ser prevista por el autor del hecho. ejecutados con discernimiento. mientras no se pruebe la presencia de vicios." Llambías considera que la expresión "hechos libres" se refiere a hechos voluntarios. Por ejemplo: si se suministra a un niño un medicamento recetado. según las miras que tuvo al ejecutar el hecho". realizado con una voluntad sanamente manifestada. y para determinar la presencia de los otros dos elementos anímicos internos basta en principio la presencia del discernimiento. error. que sea fruto de su voluntad sanamente manifestada (arts. si amenazas con un arma de fuego descargada a una persona cardíaca. haya podido preverlas". toda vez que se este en presencia de un acontecimiento o fenómeno perceptible que responda a la actividad del hombre que obró con discernimiento. por ejemplo. es decir. y no haya vicios de ignorancia. sino de su imprevisibilidad. y lo hace a los fines de su posterior imputación de las consecuencias jurídicas (derechos o deberes). el derecho se le atribuye como a su causa productora. por ejemplo.Derecho Civil 1 discernimiento. Civil. intención y libertad". iuris tantum. pues la intención y libertad se presumen. ya que puede producirse un hecho extraño que las impida. Por ejemplo: si vendo mercaderías alimenticias con fecha vencida sin prever que al ingerirlas pudiera enfermarse una persona. para reputarlo realizado con discernimiento. el animal se arroja y al caer produce la muerte de un 172 . el autor del hecho las tuvo en mira al realizarlo. ignorando que es alérgico. que establece: "Las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos. No hay responsabilidad ni imputación de las consecuencias mediatas. En este artículo se adopta el criterio de la previsibilidad.

En otras palabras. La redacción originaria del art. nuestra jurisprudencia está prescindiendo cada vez más d esta norma. el autor deshecho es el responsable x estas consecuencias (art 903 CC) [ej. nuestra ley distingue entre: a) consecuencias inmediatas. 173 . Este sistema tiene su fundamento en el orden moral. admitiendo la teoría del riesgo creado. si bien nunca se prescindirá d ella. q dice “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. y otro que presencia el hecho. mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. No obstante. los beneficios q tales actividades o medios d trabajo significan para quien los explota. pero la tendencia del derecho moderno es considerar el problema desde el punto d vista del damnificado. aquellas en las q la relación d causalidad es más remota y q no surgen necesariamente del hecho q les dio origen. esta muerte es una consecuencia remota del hecho originario de la caída del animal. será responsable d los daños derivados tanto d la muerte d los animales vendidos –consecuencias inmediatas. pues hace parecer q solamente aquellos daños provocados intencionalmente o por negligencia del autor deben ser indemnizados x el. muere de un infarto. Clasificación d las Consecuencias Para establecer al responsable. Imputabilidad d los actos voluntarios En nuestro Código. el fundamento del resarcimiento no puede ser exclusivamente la culpa.711. quien con sus actividades. Esta tendencia ha sido acogida x la ley 17. sino el perjuicio real sufrido x la víctima. cuando la casualidad de ellas ha sido perjudicial por causa del hecho. empleando la debida atención y conocimiento d las cosas. aunq sean lícitas e incluso benéficas para la sociedad. El riesgo creado son una actividad o los elementos utilizados en ella. Se acentúa la tendencia a examinar el problema de la reparación d daños desde el punto d vista del damnificado. no producen x si obligación alguna.como d la propagación d la enfermedad al resto d la hacienda –consecuencias mediatas] c) Consecuencias casuales. que es cardíaco. el tema d la responsabilidad ha sido enfocado desde el punto d vista del autor del hecho. crea un riesgo. pero el acto doloso o culposo debe ser siempre voluntario. así sea su culpa grave o leve. D estas consecuencias se responde solamente cuando el autor del hecho las hubiera previsto o cuando. únicamente los actos voluntarios pueden dar origen a esa responsabilidad.Derecho Civil 1 traseunte." La ley 17711 sustituyo el artículo y creó una cuarta categoría de consecuencias al disponer: "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas. no es la gravedad d la culpa la q determina el monto d la indemnización. b) Consecuencias mediatas. El artículo 900 del CC establece q los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. 906 disponía: "Son imputables las consecuencias casuales de los hechos reprobados por las leyes. aquellas q ocurren según el curso ordinario y normal d las cosas (art 901 CC). haya debido preverlas (art 904 CC) [ej si un hombe vende un lote d vacas con aftosa. la responsabilidad puede tener origen en el dolo o la culpa. debe indemnizar sus consecuencias con entera independencia d q haya o no culpa. al reformar el artículo 1113. En otras palabras. que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". hacen también justo q se repare a quien ha sufrido un daño x aquel riesgo creado x el beneficiario. intención y libertad. un hombre dispara un arma contra otra persona. En nuestro CC. ella debe responder íntegramente x el daño causado. Establecida la responsabilidad legal d una persona. no se requiere la intención d hacer un daño. aquellas en las q la relación d causalidad es tan remota q en verdad no podían ser previstas ni aún usando toda la diligencia q el caso requería. Pero en el derecho moderno. Estas no son imputables al autor del hecho sino cuando fueron tenidas en mira al ejecutarlo (art 905 CC) Complementa este sistema una regla contenida en el art 902 del CC. la consecuencia inmediata será la herida o muerte]. pues lo justo parece ser q quien ha sufrido un daño imputable a otra persona debe ser reparado x ella. En la práctica. la responsabilidad civil x los hechos voluntarios está basada en la idea d culpa.

para q un dcho comience o acabe”. modificación o extinción de derechos sólo producirán este efecto.  Actos entre vivos o de ultima voluntad: dice el art. modificar. porq el dcho del beneficiario requiere para su existencia la subsistencia de la continua abstención del obligado. en el negocio jurídico. Jurídico Y Actos Jurídicos La noción d acto voluntario es tratada x el art 899 del CC. crear . Esta clasificación no debe confundirse con la similar de los contratos q aun cunado utiliza la misma nomenclatura tiene un fundamento enteramente diferente. en cambio el contrato bilateral crea obligaciones para ambas partes (compraventa. 952 174 . La diferencia entre unos y otros radica en el comienzo de su existencia. Distinción Entre Hecho Simple.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Actos jurídicos Concepto Los actos jurídicos son los actos lícitos realizados con el fin inmediato de producir alguna adquisición. d los actos semejantes a negocios jurídicos.: quien caza o pesca puede hacerlo x mero placer. a favor del comprador. la teoría del acto jurídico reviste en el dcho la mayor importancia. sociedad). por ej. conservar o aniquilar dchos”. Definición legal de acto jurídico El art. aun en un plano subordinado a la ley la voluntad humana individual constituye un medio de expresión del dcho. 496 del CC:””. aun de las obligaciones q de ellos derivan pueden exigirse ulteriormente. siendo el acto jurídico el conducto por el q esa voluntad se exterioriza e impone. transferir. comodato. 947: “”. Las relaciones jurídicas d índole patrimonial quedan sometidas en su regulación al principio de autonomía de la voluntad. En cambio. pero la ley le atribuye el dominio si el sujeto conserva el pez o la presa]. En la parte restante del dcho privado. Durante el intervalo. deposito). Clasificación Son tres las clasificaciones de los actos indicadas por el codificador:  Actos positivos o negativos: para el art. dcho hereditario. y x ello no resultan aplicables a los actos lícitos. locación. la q en gral considera q los actos semejantes a negocios jurídicos son en realidad verdaderos negocios jurídicos (Cifuentes). Los actos semejantes a negocios jurídicos: algunos autores distinguen entre los simples actos materiales. 944 del CC dice: “son actos jurídicos los actos voluntario lícitos q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. el régimen proviene exclusivamente de la autoridad publica q lo determina (dcho de familia. En el simple acto lícito. lo q podría llamarse sector autoritario. 945. El contrato unilateral obliga a solo una de las partes intervinientes (donación. La clasificación de los actos jurídicos se basa en el numero de voluntades q entran en la formación del acto. Importancia d la distinción: la trascendencia d la cuestión radica en q ciertas disposiciones legales han sido pensadas exclusivamente para posnegocios jurídicos. q dispone: “Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición. En cambio. transferencia o extinción de dcho. en cambio la fijación de los contratos toma en cuanta el numero de partes obligadas. pero pueden llegar a ser por esto dice el art..  Actos unilaterales o bilaterales: dice el art. modificación. La finalidad con criterio distintivo: la diferencia entre el simple acto voluntario y el acto jurídico radica en la finalidad del agente y su incidencia sobre el efecto jurídico. por cuanto dicho acto es el medio por el cual el hombre impone un orden de relaciones jurídicas adecuado a las diversas finalidades q se propone alcanzar. Los actos entre vivos comienzan a existir desde su celebración desde su celebración. en los casos en que fueren expresamente declarados”. el pacto celebrado para q no se eleve una pared a mas de cierta altura (servidumbre) es desde este punto de vista un acto jurídico negativo. El seguro de vida. Esta clasificación no ha tenido fortuna en nuestra doctrina. llevan una vida solo potencial: no son. Un contrato de compraventa es un acto positivo porq requiere la entrega de la cosa para q comience el dominio sobre ella. el efecto jurídico se produce porq el sujeto lo quiere. la producción del efecto jurídico nace d la ley con total prescindencia d la voluntad d quien actúa [ej. “ los actos jurídicos son positivos o negativos según q sea necesaria la realización u omisión un acto. etc) Se advierte la importancia de la voluntad del sujeto q puede decidir sobre la aplicabilidad concreta de tal o cual estatuto en lo q a el respecta. En cambio las disposiciones de última voluntad no existen sino a partir de la muerte del disponente.

ella es mas restringida para realizar actos gratuitos q para celebrar actos onerosos (menor emancipado no puede efectuar actos gratuitos entre vivos referentes a bienes obtenidos a titulo gratuito). q no es posible en los actos gratuitos salvo consentimiento expreso. es de factura reciente. locución. (sujeto. objeto y forma). etc. Esta ultima garantía implica la seguridad de q el dcho q se transmite es legitimo. esta es mas cómoda si la índole de tales actos es gratuita. etc). accesorios son aquellos cuya existencia depende de la existencia de otros a los cuales acceden.). extremo q si es indispensable establecer con respecto a terceros adquirientes a titulo oneroso. sin q ella quede obligada a contraprestación alguna.Derecho Civil 1 Otras clasificaciones Son las no enunciadas por el codificador  Actos onerosos y gratuitos: onerosos son aquellos q otorgan alguna ventaja a alguna de las partes q su vez queda obligada a satisfacer determinada contraprestación. es decir de los factores o requisitos comunes a todos ellos. Actos d adm. pues entonces no necesitan acreditar la mala fe del donatario de los bienes. la posición de los acreedores frente a los actos de enajenación del deudor insolvente. La compraventa. actos extramatrimoniales son lso q se refieren a dchos y obligacioanes y susceptibles de aprecfiación pecuniaria (filiación. así como el empleo d las rentas (explotación d un establecimiento legal. etc. aunque cabe destacar que ya desde la glosa se clasificaron los correspondientes a los 175 . señalaron en cada caso los factores o requisitos de ellos. es el q tiende por procedimientos normales a la conservación y explotación dl patrimonio. reparación d un edificio para mantenerlo en buen estado. a decir de Segovia. contrato de compra venta). al analizar los diferentes negocios previstos y regulados en la legislación de Roma. actos gratuitos son los q benefician exclusivamente a una sola de las partes intervinientes. Actos no formales son aquellos cuya validez es independiente de la forma de celebración. es importante porq según q sea de índole onerosa o gratuita el acto.  Actos de administración y disposición: a su vez los actos d contenido patrimonial se distinguen en catos de administración y disposición.  Actos puros y simples. De ahí que no encontremos en sus obras referencias a los elementos de los actos jurídicos como figura genérica.  Actos patrimoniales y extra patrimoniales: actos aptroimoniales son aquellos q tienen un contenido económico (el contrato de edición. legado. y obliga al transmitente a indemnizar al adquiriente en caso de perdida del dcho. ya xq causa el desplazamiento d un valor integrante d la masa (venta d un establecimiento rural).  Actos formales y no formales: actos formales son aquellos cuya validez depende de la celebración bajo la forma exclusivamente especificada por la ley. que luego aparece en el pensamiento jurídico con los glosadores pero solamente con relación a los actos jurídicos contractuales. Se utiliza la expresión "elementos de los actos jurídicos" para designar todos los factores que contribuyen a la existencia. Actos modales son los q presentan además ciertos accidentes q postergan la ejecución del acto (plazo). así también de los factores que concurren o pueden concurrir a su formación y las circunstancias que los rodean. préstamo oneroso. en los actos onerosos concurre este supuesto. o inciden en la existencia de los dchos a los q el se refiere (condición). ejemplo: donación. ya xq realiza la gestión patrimonial x procedimientos anormales. Ya los jurisconsultos romanos. por ej. sociedad. Excepcionalmente no se considera cato d disposición. etc. acto de disposición es el q introduce una modificación substancial en el patrimonio.  Actos principales y accesorios: actos principales son aquellos cuya existencia no depende de otro acto (matrimonio. o imponen obligaciones anexas a la adquisición d algún dcho (cargo). o determinan una modificación de los efectos propios del tipo legal general y abstracto. q reportan algún riesgo para el mantenimiento del capital (arrendamiento x un lapsus prolongado q puede redundar en desvalorización d la cosa. adopción. pero no tuvieron una visión unitaria y general de la institución que aún estaba en la categoría de tipos legales aislados. institución de heredero. eficacia o validez de ellos.). esta clasificación. mereció siempre la mejor atención de los juristas. recepción d alquileres. matrimonio. esto es a los contratos. pese a importar un desplazamiento d bienes. La clasificación de los elementos de los actos o negocios jurídicos aprehendidos como figuras genéricas. y finalmente el funcionamiento de la garantía de evicción. Esta clasificación tiene interés por cuanto los actos comprendidos en ella se rigen porq lo accesorio sigue la suerte de lo principal. difiere la capacidad de las partes para otorgarlo. y modales: actos puros y simples son los q presentan solo los elementos esenciales del acto. Clasificaciones De Los Elementos De Los Actos Juridicos En El Derecho Doctrinal. El análisis de la estructura de los actos o negocios jurídicos. la enajenación d frutos Elementos Concepto Y Consideraciones Generales Sobre Los Elementos De Los Actos Juridicos.

En tal sentido no debe pesar sobre la persona ninguna incapacidad de derecho. B) Elementos Naturales: Son aquellos que siempre acompañaban al acto. conservan o extinguen derechos o deberes. ya sea en su faz creativa. se mantiene en el derecho doctrinal hasta nuestros días con pequeñas diferencias de detalle. transformadora o extintiva. Sin embargo. De igual modo. y son terceros. el objeto o contenido del acto debe calificarse de jurídico. por fallecimiento de los otorgantes del acto el bien o bienes objeto del acto jurídico. por medio de la representación necesaria o representación legal. es un elemento estructural o de existencia del mismo. distinguiéndose los esenciales de los naturales y de los accidentales. que es su continente y las hace perceptible. La capacidad es un atributo de la persona por lo que ésta debe acompañar al sujeto del acto. la exigencia acorde con la naturaleza del acto es que debe poseer capacidad de derecho. y siendo así. C) Elementos Accidentales: Son aquellos que son introducidos expresamente. y en segundo lugar que el sujeto puede ser unipersonal o plurimo. El objeto. cuando su cuota parte o bien no pertenece al aludido objeto. La situación de las partes de los sujetos debe quedar bien clarificada porque aquellos que no son otorgantes del acto. Elementos Esenciales O Presupuestos. puede igualmente ejercitar su derecho por medio de otras personas. La expresión objeto tiene según el diccionario de la lengua castellana varias acepciones. o sea estar constituido por una sola persona como por dos o más. sino terceros. FORMA. Los sucesores universales de las partes (aquellos herederos que tiene vocación al todo de la sucesión por causa de muerte) son considerados también partes y ocupan el lugar de aquellos. que estaban incito en el acto. cuando se produce el deceso. porque ello significa confundirlos con los efectos. aprehendido como el contenido concreto e integral del acto jurídico. sostiene Abelenda. OBJETO. I) Sujeto. Analisis De Los Mismos. o a las personas con quienes intervengan o respecto al acto que va realizar. o sea titular de los derechos que van a ser objeto del negocio. tales eran: la condición. Aquellos son terceros beneficiarios y estos terceros interesados. Abelenda la toma en el sentido de materia. Se incurre en un error cuando se afirma que el objeto del acto jurídico esta representado por los derechos y deberes que de el emanan. o de "asunto" que en el acto jurídico esta representada por la voluntad o voluntades referidas a una operación jurídica determinada por la cual se crean. modifican. distinción esta que. lo son el carácter de partes o sea otorgantes del acto jurídico. plazo y el cargo. Dichos elementos son: SUJETO. Los sucesores particulares asumen distinto carácter según el bien o cuota que reciban o no de la masa hereditaria. ya sea con respecto a los bienes.Derecho Civil 1 negocios de índole contractual. En cuanto a la capacidad de hecho no es indispensable que la posea. CAUSA. Todo acto o negocio jurídico tiene un contenido inmaterial constituido por la voluntad o las voluntades de sus celebrantes referidas a una operación jurídica determinada. La ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales importa la desintegración de la misma noción de acto jurídico. En cuanto a la posición que ocupan en el acto jurídico. Aún aquellos que reciban beneficios directos mantienen el carácter de terceros porque no tienen la cualidad de intervenir como productores o creadores del acto. Capacidad. que se materializa o se hace sensible mediante la forma. Son partes cuando reciben. siempre con relación a los elementos de los contratos. Objeto. En ese sentido también los acreedores de las partes son terceros. A) Elementos Esenciales: Son aquellos factores de cuya concurrencia resulta la misma existencia del acto. Por tanto si ocurre en la realidad algún hecho que aparentemente sea un acto jurídico careciendo de sujeto o de objeto o de forma no será acto jurídico. y que solo producían efecto en medida que las partes los hubieran estipulado. que los harán por su cuenta y a su nombre. pero que de alguna manera se encuentran relacionados con el acto no son tales. Acerca del sujeto debemos decir en primer lugar que tanto pueden ser persona físicas como jurídicas. también hay equívocos al sostener que el objeto del acto jurídico esta constituido por la cosa o por 176 . circunscribiendonos al acto jurídico. aunque las partes no los mencionaran. por cuanto siendo incapaz de hecho.

la ley etc.Derecho Civil 1 el hecho contemplado en el acto. contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia.Causa Fin: Aquí la palabra causa está tomada en una aceptación teolológica. (2) Determinacion: Aunque el precepto del art. guardianes en una tradición ya probada. (5) Que No Sea Contrario A La Moral Y A Las Buenas Costumbres: Con respecto a la mención del art. nuestro Código Civil en el art. Abelenda sostiene que el objeto del acto jurídico tiene que ser determinado. que "representa el instrumento normativo que permite la penetración directa de la moral en el derecho por vía de sentencia". 944. 953. y del legado. sino apoyándose en los elementos sanos de la población. art. arts. La cosa o el hecho solo son referencias o punto de proyección que dan sentido a una prerrogativa en que se traduce un derecho subjetivo que no es el contenido u objeto del mismo. La palabra causa ha sido utilizada en el derecho en tres distintos sentidos: . o como dice Salvat. no puede tener un contenido o sustancia material. que no este prohibido por el ordenamiento jurídico. el origen. aun menos con el contenido del acto que esta constituido por las voluntades. 953. o que perjudiquen los derechos de un tercero. Ahora bien. ni puede confundirse. . Entre nosotros LLambías sostiene un criterio semejante al de Eismein. es el más acertado. es decir. el objetivo próximo perseguido por las partes al contratar. Estas condiciones establece el Código con relación al objeto de los contratos. el contenido del acto. en el mismo sentido señala que aceptar el criterio sociológico "sería la consagración de practicas inmorales toleradas e inclusive favorecidas por la mayoría". y Esmein. son nulos. ilícitos. criterio este que creemos. sino los mas 177 . Significa la finalidad inmediata. porque siendo el instituto examinado "una manifestación de voluntad jurígena". 953 no señala expresamente. o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico. basandose para ello. al celebrar el negocio jurídico. añade. y además señala la necesidad de que en la celebración del acto. aunque ella se refieran a una operación jurídica que se traduzca en derechos y deberes que tengan como referencia o punto de apoyo. constituye una norma que permite determinar cuáles son las condiciones que deben reunir las cosas y los hechos relacionadas con la operación jurídica sobre la cual versa la voluntad o voluntades de los celebrantes que constituyen el contenido del acto. En éste sentido las causas fuentes de las obligaciones son los contratos.Causa Fuente: Es la causa antecedente. La palabra fin en esta acepción no significa todos los objetivos que las partes han tenido en mira. Ahora bien el precepto del art. Es la causa eficiente de Aristóteles. por lo cual el juez. con relación al objeto de los actos jurídicos. no haciendo prevalecer concepciones personales aisladas. dirigirla. Ripert señala que "el criterio sociológico es impreciso y no conduce a ningún resultado positivo". esto es. Así serán naturalmente posibles las cosas que existen o pueden existir. sino. Las condiciones del objeto son las siguientes: (1) Posibilidad: Esta condición se da en el objeto cuando la relación jurídica se refiere a cosas o hechos que sean natural y jurídicamente posibles. la geratríz de la obligación. (3) Idoneidad: Ello en cuanto a propiedad. los actos ilícitos. afirma Abelenda. como si no tuvieran objeto". según resulta del art. ya que lo que constituye el objeto inmediato. Así. 1170 y 1171. Así la moral. 499 del Código Civil. establece: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio. que ésta es una condición que expresamente establece el Código para el objeto de los contratos en general. ha dado lugar a distintas opiniones sobre su significado y verdadero alcance. es el que alberga el art. este sentido. los hechos que pueden realizarse. 3756. Este criterio sociológico fue objeto de agudas críticas. pero entendemos. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición. 953 referente a las buenas costumbres que se considera por la doctrina jurídica argentina como una de las más importantes del precepto. litigio. o hechos que no sean imposibles. Para el. que "con todo aquello que está de acuerdo con las ideas morales predominantes en la conciencia social". sostiene Abelenda. Iii) La Causa. dice Borda. cosas o hechos. cuando no existe una prohibición legal de que el hecho o la cosa físicamente posible sea materia de negociación. física o jurídicamente posibles. se dice. no es una cuestión que pueda resolverse "por criterios mayoritarios o de masa". la medida de la moralidad de un acto esta dada por la moral cristiana. por el contrario. no debe seguir a la masa cuando ella se extravía. Este precepto incurre en la impropiedad de denominar objeto del acto jurídico a "las cosas" y a los "hechos". “que nuestro codificador solo usó un lenguaje elíptico. es la voluntad o voluntades jurígenas del celebrante o de los celebrantes referidas a una relación jurídica en la que la cosa o los hechos solo constituyen los puntos de proyección de las prerrogativas de las titulares de los derechos subjetivos que derivan de las mismas”. una gran parte de los tratadistas identifican las buenas costumbres con la "moral media de un pueblo en un momento dado". (4) Licitos: Que sea congruentes con el ordenamiento jurídico. los particulares respeten los principios de moral que enuncia y que constituyen los pilares en que se asiente nuestro orden jurídico. libertad en los actos jurídicos que versen sobre relaciones jurídicas relacionadas con cosas.

Civ. distinguen el objeto de la causa. trascendiendo unicamente el acto simulado o aparente. es siempre la misma para cada tipo de ellos y no varía aunque cambien las personas que intervengan en el acto. la causa motivo es la circunstancia de estar el trigo destinado a ser vendido en Oriente. impersonal e inmutable . En determinados actos jurídicos la ley exige una forma especial.  Falsa Causa: La cuestión que plantea una causa verdadera que resulta de otra existente real y lícita se vincula con el tema de la simulación. ya que sin ella el negocio sería irreconocible. 502). 500 del Código Civil). se desprende la mayor utilidad de la existencia de la causa. Borda. ni se limita a la estructura del contrato. la causa fin será lo que mas inmediatamente persiguen las partes al consentir obligarse. o sea a sus fines mediatos. Cazeux-Trigo Represas. el comprador. Velez Sarfield con evidente impropiedad. lo ilustra con un ejemplo: Cayo ha vendido cien toneladas de trigo a Ticio. no obstante se presume su existencia. que es la voluntad o voluntades orientadas a producir consecuencia de derecho. entre otros. Entonces habrá que verificar los motivos del acto y si estos resultan ilícitos. Por tal razón está es la causa real. por sobre la materialidad del mismo. En la simulación relativa se oculta el acto verdadero. Es el elemento estructural exterior y sensible del acto jurídico que constituye el recipiente del contenido inmaterial. por tanto objetiva. está intimamente ligada a la estructura de cada contrato. puede obedecer el acto a una motivación o propósito inmoral o contrario a las buenas costumbres. para ser revendidas en Oriente. Presunción de la existencia de causa: Entendida la causa como el motivo determinante no puede concebirse un contrato que carezca de ella. puede ocurrir que la causa no esté mencionada en el contrato. IV) La Forma Según el art. que el vendedor se comprometa a entregarle la cosa vendida. porque ello permite. intrínseca.Derecho Civil 1 inmediatos. Para que se comprenda mejor estos tres significados.Causa Motivo: Llamadas también ocacional o impulsiva. y por lo tanto indispensable. Si bien existen buen número de tratadista que se oponen al concepto de causa como finalidad. los que forman parte de la estructura del mismo y son por lo tanto conocidos de antemano por los contrayentes. La causa así entendida. si bien no se exige una forma determinada. por los propugnadores de tal criterio surge de los arts. 913. 500 a 502 del Cód. en cien mil pesos. sin un hecho exterior por el cual este se manifieste. Muñoz y Fontanarrosa. no es objetiva sino subjetiva. en otros. La causa fuente es el contrato de compraventa. sino que avanza mucho mas allá y comprende todo lo que los que las partes han tenido en miras al realizar el negocio jurídico. define a la forma en el art. sino que es algo concreto y personal. El medio por el cual la persona manifiesta su voluntad se denomina forma. ya no está ligada a la estructura del contrato. Entre nosotros Busso. ya que de lo contrario quedaría en el ámbito de la conciencia y no podría ser verificado. en la obligación del comprador de pagar el precio y para el comprador. Videla Escalada.  Causa Ilícita: Este aspecto de la causa permite en el negocio jurídico una penetración de la investigación de la moralidad del acto. los que se refieren al momento de concluir el acuerdo. que aún cuando el objeto lícito. atribuyendo a esta última el proposito que se tuvo en mira para realizar el acto. la causa fin. La Causa En Nuestro Codigo. En este sentido se va mucho mas lejos en cuanto a los propósitos perseguidos por las partes al consentir obligarse. de tal forma. La diferencia radica en que en los actos formales rige el principio de libertad de forma. así como su licitud mientras no se pruebe lo contrario (art. se podrá anular el mismo. siempre dentro de la orientación neocausalisPor último el análisis de la noción de causa y la afirmación de la tendencia causalista de nuestro Código. abstracta. aun el celebrado por un demente responde a una finalidad. y será la que definitiva subsista. Por ejemplo: Hemos comprado una casa para instalar en ella un hotel o un depósito de mercaderías o un local para juegos prohibidos. sino que es externa al mismo no es un concepto abstracto. 501 del Código Civil). se orientan en la afirmación de la causa como fin o finalidad del negocio jurídico.  178 . El significado de la causa motivo no se detiene en el momento de la contratación. Es decir la finalidad del acto. algunos entienden que se encuentra integrando el objeto. dejandose sin efecto el acto aparente (art. Sin embargo. y el vendedor que el comprador se obligue a pagarle el precio. otros comenzando por Lafaille. diciendo: "La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley. López Olacieregui. alcanzar sus motivaciones y si no estan conformes a la ley provocara su invalidez (art. Es. La causa así concebida. ningún hecho tendrá el carácter voluntario. En una compra-venta por ejemplo. en la obligación del vendedor de entregarle el trigo vendido. consiste. no es inmutable para cada clase de contrato sino que cambia según las personas de los contratantes. 973 del Código Civil. la declaración de voluntad se debe manifestar por algún medio.

si termina los estudios) adquiere el derecho. como por ejemplo el art. Si se cumple la condición (es decir. ni suspende la obligación. que el acto sea hecho por escribano público. Por ejemplo: "te pagaré un viaje a Europa si finalizas tus estudios universitarios". teniendo en cuenta lo dicho y los preceptos de los artículos 913.C. la obligación es solo a término. 1186 y concordantes “como la expresión de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto por el modo que prescribe la ley que eligen o imponen las partes”. el plazo y el cargo o modo. 973 confunde el concepto de forma con los eventuales requisitos de solemnidades que la ley exige para ciertos actos. con otros referidos a los contratos. 944 con el precepto del art. se habla de las condiciones de venta de un inmueble). 528 del C. No tomó. según la definición legal. Los caracteres de la condición son: (1) Hecho incierto: Debe tratarse de un hecho que pueda ocurrir o no. ya sea subordinando a un acontecimiento futuro. por ejemplo. 1145. transcribiendo a Zacharie. Por ejemplo. Concepto. se la utiliza para referirse a la situación jurídica de una persona. Se puede efectuar la siguiente clasificación de las condiciones: A) Suspensivas Y Resolutorias.Derecho Civil 1 respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. que exige una exteriorización adecuada del cumplimiento contractual de acuerdo a cualquiera de las circunstancia que enumera. Llambías siguiendo a De Gásperi señala que el precepto del art. al preceptuar en el art. Pero si esto es así. se dice que el precio es condición esencial del contrato de compraventa). Abelenda define a la forma. 913 del Código: "Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. la adquisición. 974. para reputar voluntario un hecho. si se vende una casa con pacto de mejor comprador. o por un oficial público o con el concurso del juez del lugar". dispone: "La obligación es condicional cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar. o la resolución de un derecho ya adquirido”. tales son: la escritura del acto. En el segundo. I) La condición. perdiendo así el comprador el derecho adquirido. la exigibilidad o la perdida de un derecho o deber. pero no condicional. como debe ser el acto jurídico. 913 ya citado. En el primer caso. es decir. Modalidades. Elementos Accidentales Del Acto Juridico. sino de las voluntades orientadas a producir efectos jurídicos se manifiesten. Los elementos accidentales del acto jurídico son las determinaciones accesorias de los celebrantes consistentes en introducir al acto jurídico ciertas modalidades que modifican los efectos normales del tipo legal. la forma no debe confundirse con la manifestación de la voluntad negocial de cada una de las partes. no importa una verdadera condición. La condición es suspensiva cuando de la producción del acontecimiento depende la adquisición de un derecho. la presencia de testigos. dice: "Un acontecimiento pasado aunque incierto para las partes. al día de la fecha de los respectivos instrumentos). la obligación debe considerarse pura y sin condición. no es una condición. En sentido técnico-jurídico. La condición es resolutoria cuando la producción del acontecimiento depende la extinción de un derecho ya adquirido." Clasificación De Las Condiciones. y de la relación del artículo 951 (que subordina la existencia de los actos entre vivos cuya validez depende de la forma instrumental u otra exclusivamente decretada. que sea contingente. Ellos son: la condición. Es necesario aclarar que cuando se trata de actos jurídicos bilaterales como los contratos por ejemplo. es también evidente que el codificador argentino exige la forma entendida como exteriorización de la voluntad. señala los requisitos legales de un determinado acto jurídico (así. la adquisición de un derecho. 529: "La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente. la expresión en el sentido que corresponde de exteriorización de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto. en la nota del art. El art. o futuro. La palabra "condición" tiene distintas acepciones: designa la cláusulas que forman el contenido del acto (así. 179 . la primera venta queda extinguida. pero que indudablemente ha de llegar. ya que este es un acontecimiento futuro pero cierto. Al respecto dispone el art. la condición es la cláusula por el cual se subordina la adquisición o extinción de un derecho a la realización de un hecho futuro e incierto. 528. si aparece una persona que pague un precio superior." (2) Hecho futuro: Solamente los hechos futuros pueden constituir una condición. a una de las partes adquirente de un derecho. El codificador. 951. no se configurará un hecho voluntario como debe ser el acto o negocio jurídico. sino más bien de prescripciones o exigencias legales sobre ciertos requisitos que a manera de solemnidades deben observarse al constituirse el acto jurídico. Esta característica distingue la condición del plazo. sin un hecho exterior por lo cual la voluntad se manifieste". o imponiéndose un deber excepcional y accesorio. Tal criterio resulta del cotejo de la definición del acto jurídico contenida en el art. y solo difiere la exigibilidad de ella. por ejemplo. para reputarlo perfeccionada.

se refiere a la condición resolutoria". que dispone: "La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor. pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada. El art.Derecho Civil 1 B) Positivas Y Negativas Son positivas cuando el acontecimiento futuro e incierto consiste en una acción. por ejemplo te daré un millón de pesos si escalas una montaña. ya que en el primer caso existe un obstáculo legal. 542. "plazo" y "término" son conceptos sinónimos. o con aprobación de un tercero. mientras que para otros "término" designa el día en el cual se inician o concluyen los efectos de un acto jurídico. 532 se refiere exclusivamente a las buenas costumbres. Las condiciones casuales y mixtas son válidas. Condiciones Contrarias A Las Buenas Costumbres: Son aquellas en las cuales el hecho a realizarse es contrario a la moral y a las buenas costumbres. 530 dispone: "La condición de una cosa imposible. Son mixtas cuando la producción del hecho depende en parte de la voluntad del obligado y en parte de los factores ajenos de éste. de tal forma que la comisión de un hecho inmoral determine la pérdida del derecho. Potestativas Y Mixtas. Las primeras son las que no pueden ser realizadas por ninguna persona (por ejemplo. Para algunos autores. Si la condición imposible es negativa. la obligación es válida conforme al art. contraria a las buenas costumbres. es otro de los elementos accidentales del acto jurídico. Además el plazo afecta temporalmente la exigibilidad de la obligación. Son causales aquellas en los cuales la realización del hecho no depende de la voluntad de las partes. Condiciones Imposibles: Son aquellos en los cuales el acontecimiento futuro e incierto es física o jurídicamente imposible. Son potestativas cuando la producción del acontecimiento depende de la voluntad de una u otra de las partes. Las segundas son aquellas en las cuales la imposibilidad proviene de la ley (como prendar un inmueble). y las puramente potestativas no lo son. y son prohibidas las imposibles. las contrarias a las buenas costumbres y las ilícitas. No se debe confundir las condiciones jurídicamente imposibles con las ilícitas. II) El Plazo Concepto. C) Causales. La condición se diferencia del cargo. Si bien el art. y en el segundo media una prohibición de la ley. conforme al art. por ejemplo te prestare mi libro de texto si no lo encuentras en la editorial". el evento condicional puede suceder o no. en cambio. Sostiene que es legitimo subordinar el cobro de una renta mensual a la vida honesta del beneficiario. es de ningún efecto. pero no tiene efectos sobre su existencia. y de factores ajenos en cuanto puede existir un inconveniente en el transporte. la condición. La condición difiere del plazo en cuanto este es un acontecimiento futuro pero cierto. 4) Vivir célibe perpetua o temporalmente. o en cierto lugar o en cierto tiempo. la condición en cambio. atravesar el océano a nado). Considera que el "único supuesto en que la comisión de un hecho inmoral puede configurar una condición legitima. 3) casarse con determinada persona. 531 establece en forma enunciativa las condiciones prohibidas al decir: "Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes: 1) Habitar siempre un lugar determinado. En este supuesto la obligación es nula. no es obligatoria. La condición es negativa cuando el acontecimiento consiste en una omisión. 532. Condiciones Ilícitas: Son ilícitas las condiciones prohibidas por las leyes. o prohibidas por las leyes. es decir. 2) mudar o no mudar de religión. En la condición. la obligación es válida" D) Condiciones Prohibidas Y Permitidas. que el plazo siempre vence. que preceptúa: "La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación”. Las condiciones prohibidas pueden ser imposibles. y plazo el lapso comprendido 180 . o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o divorciarse vincularmente" Diferencias Entre La Condición Y Otras Figuras Jurídicas. es contingente. Al respecto dispone el art. o no casarse. al contrario. por ejemplo: te prestare mi casa de campo si no encuentro comprador antes del verano. El plazo también denominado término. y consiste en la cláusula que las partes establecen en un acto jurídico por la cual uno o más de los derechos nacidos de él quedan suspendidos en su exigibilidad durante un lapso o extinguida su existencia al cabo de un tiempo. contrarias a las buenas costumbres e ilícitas. La parte beneficiada puede exigir el cumplimiento. o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero. por ejemplo: te prestaré mi automóvil si mañana llueve. por ejemplo: te daré cien mil pesos si llegas antes de la nueve de la mañana. afecta la eficacia de la obligación. deja sin efecto la obligación". un accidente de tránsito o cualquier otra circunstancia que demora el viaje y le impide llegar en hora. depende de la voluntad de las parte en cuanto esta puede tener intención de llegar antes de las nueve. Son condiciones permitidas aquellas sobre las cuales no pesa una prohibición legal. Llambías incluye además a los hechos contrarios a la moral. en cuanto este es una obligación excepcional que se impone al adquirente de un derecho. es decir.

(d) Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa ajena que creía del deudor y la restituye al dueño que la reclamare. El Código en su art. Cód. Las hipótesis más importantes son: (a) si el deudor ha caído en insolvencia. dice que "indicación de la muerte de una persona constituye un término incierto" C) Expreso Y Tacito. los problemas gremiales. Código Civil). El plazo es voluntario o convencional cuando está fijado de común acuerdo por las partes. por ejemplo. para terminar el día en que ese hecho necesario se realice". 566. cuya fecha de terminación está sujeta a diversas contingencias: el estado del tiempo. podrá pedir el cumplimiento de la obligación principal. Salvat. El plazo es resolutorio. posterior al acto y anterior al vencimiento del término. 754. El plazo es suspensivo o inicial cuando difiere la exigibilidad del derecho hasta el acaecimiento del hecho futuro y cierto. por ejemplo. a su vez. podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor. 3161. Cód. inc. el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio a los treinta días de la firma del boleto. pero sin que se pueda determinar con anticipación el momento en que ello ocurrirá. Cód. por ejemplo: la que se impone al legatario de hacer decir misas por el alma del causante. aun antes de ser pagado de su crédito (art. y de plazos resolutorios los fijados en los contratos de locación. El plazo es incierto. y es judicial cuando lo establece el magistrado en un juicio determinado. El modo o cargo es una obligación accesoria que se impone al que recibe una liberalidad. Caducidad Del Plazo. (c) caduca también el plazo cuando el deudor hipotecario deteriora el inmueble o enajena los muebles accesorios de él (art. la entrega de materiales. y si el deudor no lo hiciere. no justifica la caducidad del plazo. si bien lo normal y corriente es que los cargos solo se impongan en los actos que importan una liberalidad. 3215. Borda sostiene que este argumento es muy débil para apoyar un punto de vista tan evidentemente erróneo. no obstante que el término no este vencido. Legal Y Judicial. o de otra fecha cierta" El plazo es cierto cuando las partes establecen un día determinado con precisión o un lapso a partir de la fecha de otorgamiento de un acto. Civ. 558. etc. Clasificaciones Del Plazo A) Suspensivo Y Resolutorio. es legal cuando surge de una disposición de la ley. el preaviso de despido. Cód. pero sí el embargo preventivo (art. extintivo o final cuando da por terminada la existencia del derecho a partir del acontecimiento futuro pero cierto. Son ejemplos de plazo suspensivo los plazos fijos bancarios. en el plazo la incertidumbre depende de un acontecimiento que necesariamente se producirá. "cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro y necesario. El plazo es indeterminado cuando no esta fijado por las partes. 3258. cuando las partes convienen que el pago se efectuará "como de costumbre" o de "dentro de un plazo razonable. El plazo es expreso o explicito cuando las partes lo establecen verbalmente o por escrito en forma inequívoca. reconociendo al acreedor el derecho a ejecutar su crédito. En nuestra doctrina se ha sostenido que.5. 209. el codificador se ha limitado a recordar la opinión de un autor. D) Voluntario. ni sujeto a la existencia de un hecho forzoso que permita establecerlo. la que 181 . El carácter distintivo del plazo cierto es la precisión anticipada del momento en que se producirá el vencimiento por ejemplo. cuando la sentencia de desalojo fija el plazo de diez días para desocupar el inmueble. 3771. Civil). sin necesidad de esperar el vencimiento del plazo (art. No solo que las notas de Velez no son obligatorias para el interprete. E) Determinado E Indeterminado. la ley suele disponer la caducidad del plazo establecido en los actos jurídicos. conforme al art. Por diversos motivos. recordada por Vélez en la nota al art. (e) el acreedor anticresis que abusare de sus facultades en detrimento del inmueble.Derecho Civil 1 entre el otorgamiento del acto y el término de él. el acreedor puede exigir inmediatamente su crédito. 567 dispone: "El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. En apoyo de esta teoría se cita la opinión de Mackeldey. Mientras que en la condición. que bien podría imponerse en un contrato oneroso (Busso. Machado). Distintas Causales. Es cierto cuando fuese fijado para terminar en designado año. Cód.). Tal es. Vélez. 572. 568. Civil). por ejemplo. y el plazo es tácito cuando resulta de la naturaleza de la obligación. puede ser condenado a restituirlo. sino que. B) Cierto E Incierto. Tanto el plazo suspensivo como el resolutorio pueden ser. El art. por ejemplo: la construcción de un edificio. en la nota al art. mes o día. la incertidumbre se relaciona con el acontecimiento que puede ocurrir o no. Proc. o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación. Civil).). (b) cuando los bienes hipotecados o dados en prenda fueren judicialmente subastados para satisfacer otro crédito análogo que pesare sobre la misma cosa (art. III) El cargo. refiriendose a los legados. dispone: "La obligación es a plazo cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio". esto no hace a la esencia del modo. El plazo es determinado cuando esta fijado o existe un elemento que permite hacerlo. aunque haya plazo pendiente para el pago (art. ser cierto e incierto. en este caso. La disminución notable de la solvencia del deudor.

Clases De Cargo El cargo puede ser simple. Si es sobreviniente. inc. que deberá ser considerada como exenta de modalidad. 558. Ahora bien. condicional suspensivo y condicional resolutorio. 564 del Código Civil dispone: "Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible. Según ésta.Hay que distinguir el régimen de la ilicitud y el de la imposibilidad. en el art. a cuyo cumplimiento se subordina la irrevocabilidad del derecho (Salvat-Galli). ha sido. El art. Código Civil). un legado puede hacerse con la condición de que el beneficiario haga una donación a una institución filantrópica. Este artículo implica la aplicación de las reglas del caso fortuito y la fuerza mayor y una variante de la solución dada en el artículo anterior. El cargo simple no tiene efectos suspensivos ni resolutorios. Incumplimiento Del Cargo: Efectos. ilícitos e inmorales. Cargo Imposible: La imposibilidad invalida el acto cuando es anterior o contemporanea a su otorgamiento. sino por el contrario. un mismo acto puede tener el carácter de condición o de cargo. salvo las hipótesis excepcionales previstas en la ley. Cód. La diferencia es muy importante por los efectos a una y otra modalidad: (I) El incumplimiento de la condición trae aparejada la extinción del beneficio. puesto que su incumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio. El incumplimiento del cargo no trae aparejada la pérdida de los derechos adquiridos. con la consiguiente sanción legal. El cargo condicional suspensivo es aquel que ha sido instituido con el carácter de una condición suspensiva. en cambio se debe reputar frustrado su cumplimiento. porque si es condición no es cargo y viceversa. Civil). con acierto. 1184. in fine. ni la invalidez del acto. sin duda. El cargo condicional resolutorio es aquel que consiste en la inclusión de una condición potestativa. Cód. cosa que no podrían hacer si fuera condición. el incumplimiento del cargo. en el señalado por el juez (art. se juzgará que importa un simple cargo (art.Derecho Civil 1 resulta contradictoria con su propia definición de modo. lo cual es evidentemente inútil. sufre algunas excepciones expresamente establecidas en la ley. C. la ilicitud sobreviniente no invalida la relación jurídica principal. Se entremezclan y confunden conceptos tan fáciles diferenciables como el cargo y la condición. pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente. 10). su incumplimiento no impide la adquisición del derecho. consistente en que no se adquirirá el derecho (si la modalidad es suspensiva) o se perderá el derecho (si es resolutorio). relativa a los cargos. Cazeaux-Trigo Represas consideran que si el cargo es simple. cuidar de su propio interés y sacar del acto la mayor ventaja posible. Civil). no afecta la eficacia. Y en los contratos onerosos no se da este supuesto. Galli sostiene que la ilicitud del cargo debe ser anterior o contemporanea a la fecha de celebración del acto y que la ilicitud sobreviniente no afecta al derecho. ni la pérdida de los derechos adquiridos. es posible que de la cláusula en que se establece el beneficio. Casos En Que El Incumplimiento Del Cargo Provoca La Perdida Del Derecho. el art. transcripta también en la citada nota.). ni la exigibilidad del derecho (art. El cargo es siempre una obligación accesoria. 561. 182 . poco feliz. 558. es decir. Cargo Ilicito: Hay discrepancia entre los autores con relación al momento en que se debe apreciar la ilicitud que vicia el acto. aquella debe reunir los mismos requisitos que el acto jurídico u obligación principal a la cual accede (art. Así por ejemplo. pero el beneficiario de la liberalidad puede ser compulsado judicialmente a cumplirlo (art. no. cuando la adquisición del derecho queda sujeta al cumplimiento de aquél. ilícito o inmoral. no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto". sino simplemente la contraprestación. no son un cargo. A veces. 560. Critica Del Codigo La redacción de los artículos 558 y siguientes del Código Civil. En cuanto a los efectos normales del cargo. se alude a los efectos de los cargos que no fueran impuestos como condición suspensiva o resolutoria (arts. Cargos Prohibidos Son prohibidos los cargos imposibles. (II) Los interesados pueden exigir judicialmente el cumplimiento del cargo. Si el cargo es condicional. la adquisición subsistirá. La ley se inclina. 558 a 650). La regla de que el incumplimiento del cargo no afecta el derecho en sí. Las obligaciones impuestas en tal caso a la otra parte. consisten en otorgar al beneficiario de él la correspondiente acción para exigir el cumplimiento en el plazo previsto: y si no lo hubiere. el modo supone un "acto por el cual una persona quiere beneficiar a otra". y los bienes quedarán adquirido sin cargo alguno". en caso de duda.C. 565 dispone: "Si el hecho no fuere absolutamente imposible. cada una de las personas procura. Así por ejemplo. 559 se establece una disposición propia de la condición resolutoria y no del cargo. por la solución menos severa. no resulte claro si la obligación impuesta al beneficiario es cargo o condición. En lo que se refiere a la forma para instituir el cargo. no beneficiar a la otra.

por regla general. el donante puede pedir la revocación por inejecución de los cargos (art. Cód. el juez debe fijarlo (art. y este falleciese sin haberlos cumplido. salvo que la ejecución se haya hecho imposible sin culpa del donatario y antes de encontrarse en mora (art. Cód. 3842 y 1853. (c) Si se tratase de cargos que importan obligaciones inherentes a la persona del beneficiario. 3841. 1854 y 3842. Código Civil). no da lugar a la revocación (arts. sin culpa del legatario. pero puede ocurrir que la cosa recibida en herencia. los legados tienen por causa final el beneficio del legatario y el cargo es solo una obligación accesoria. volviendo los bienes al autor de la liberalidad o a sus sucesores universales (art. (b) El incumplimiento del cargo autoriza también la revocación del legado. puede ser obligado al cumplimiento de él. Es decir.). Esta hipótesis es excepcional. La ley autoriza además a substraerse al monto de los bienes recibidos. el derecho queda revocado. Civ. Termino Para Cumplir El Cargo Si el término para cumplir el cargo no estuviere expresado en el acto. sus obligaciones se limitan al monto de los bienes recibidos. 561. En este caso. que la revocación únicamente procederá en el caso de que el juez tenga el convencimiento de que el legado solo se otorgó en vista del cumplimiento del cargo. si esta perece por caso fortuito queda libre de toda obligación (arts. el beneficiario carece de toda responsabilidad personal por el exceso. porque. Y en cualquier caso. no baste para cumplir con el cargo. 183 . abandonando la cosa donada o legada y. cuando aquel ha sido causa final de la liberalidad (art. Código Civil). 562. Civil). Limites De La Responsabilidad Del Beneficiario. El beneficiario con cargo. además a substraerse de la ejecución de los cargos. 1851).Derecho Civil 1 (a) En caso de donación. 1852). la inejecución del cargo que se ha hecho imposible antes de la constitución en mora. Civil). Cód. legado o donación.

944).con relación a los terceros: el CC no sienta una regla en materia d efectos subjetivos d los actos jurídicos. es lo que constituye lo que denominados efectos propios del acto jurídico. 953. 944 del Cód. en el art. transmisión o extinción (art.). reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Efectos Objetivos Son las relaciones jurídicas creadas x el negocio jurídico. atribuye efectos o consecuencias jurídicas. en el sector no autoritario. las consecuencias o efectos propios de los actos jurídicos puede ser de los más diversos. Nos referimos al ppio del art. que los particulares pueden alternar en sus estipulaciones de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad acogido por nuestro C. institución de herederos por testamento. adopción. o de modo supletorio. sus efectos propios. se manifiesta con nueva claridad. "nacen a la vida de relación jurídica para vivir y desplegar itida la fuerza expansiva de la eficacia que les da la ley". los q ejercen derecho d retención sobre las cosas objeto del negocio y la masa pasiva del concurso). para producir las consecuencias jurídicas que se consideran queridas por los celebrantes. 1195 conforme al cual los contratos no pueden perjudicar a terceros. pues no tienen derechos subjetivos o intereses legítimos afectados x el acto jurídico. Ese despliegue de fuerza expansiva de la eficacia que la ley atribuye al factum negocial descrito en el art. 1197.  terceros interesados y no interesados: en materia d terceros. corresponde partir d una distinción básica entre interesados y no interesados. -Reglas Generales q Dominan esta Materia: a) Principio General: 1. especialmente en el campo contractual.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Efectos de los actos jurídicos Los distintos efectos Los efectos de los negocios jurídicos instituidos como medios idóneos para que los particulares manifiesten e impongan su voluntad jurígena y con ella un orden de relaciones de derechos que se consideran queridas. que si bien se consideran de queridos por los celebrantes. puede hacerse en un doble ámbito: el de los efectos objetivos (efectos producidos x el acto) y de su alcance subjetivo (personas a las q alcanzan esos efectos). Del mismo modo. difieren unos de otros. Civil realizado con respecto al orden normativo civil y a la regla moral del art. Los terceros interesados son los acreedores d las partes del negocio y los titulares de derechos reales sobre las cosas objeto del negocio. conservación. Por ejemplo en el sector autoritario del derecho las normas atribuyen imperativamente a los diferentes actos (matrimonios. ya que sólo deberán ajustarse a las previsiones respecto de la figura general que antes hemos enunciado. Son terceros interesados aquellos q pueden ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado x la relación jurídica (Ej. particulares o especiales en forma rígida. Terceros no interesados son aquellos totalmente ajenos al negocio y a sus efectos. o su modificación. Distinción entre efectos objetivos y subjetivos La consideración de los efectos de los actos jurídicos. esto es. titulares d derechos reales sobre las cosas q son objeto d relación jurídica.  La regla general es q los efectos del negocio jurídico no pueden extenderse a esos terceros. -Causa: radica exclusivamente en la voluntad. y si a todo ello se agrega que en el campo de los negocios jurídicos contractuales los particulares pueden celebrar contratos que no se ajusten a los tipos legales especiales y que puede ser de lo más diversos. interesados o no (art 1195 y 1199). norma q aparece ratificada en el art 1199 q dispone q los contratos no pueden oponerse a 3ros ni invocarse x ellos. acreedores privilegiados o quirografarios. de que los efectos propios de los actos jurídicos se presentan en múltiples y diferentes grados. efectos jurídicos propios. este podrá exigir el 184 . etc. que si bien siempre serán las que se consideran queridas por los celebrantes. ya sea imperativa y rígidamente. en la ley o en ambas. pero ella aparece en materia d contratos y como tal se la considera aplicable a todos los negocios jurídicos. Efectos Subjetivos Atañe a la determinación d quiénes son los sujetos q se benefician o soportan los efectos del objetivo del negocio jurídico. sujetos q no han intervenido en la celebración del negocio jurídico.C. Dada la multiplicidad de tipos o categorías de actos jurídicos previstos y regulados en nuestro derecho positivo y la circunstancia de que a "cada tipo legal" la ley. cada uno de los tipos legales de actos jurídicos tienen establecidos. Existen excepciones a esta regla: el art 504 dispone q si en la obligación se hubiera estipulado alguna ventaja a favor de un tercero.: sucesores particulares. en normas meramente supletorias de la voluntad de los contratantes.

las servidumbres personales (3004). puesto q el sucesor universal es a la vez sucesor particular en cada una d las cosas q forman parte d la herencia (3264) Derechos intransmisibles: se excepcionan d las reglas antecedentes ciertos derechos intransmisibles:  los declarados tales x disposición d la ley. no se ven alcanzados x las acciones revocatorias o d nulidad.  La sucesión es a título particular o singular cuando al sucesor se le transmite la situación q el transmitiente tenía en una relación o situación determinada. el mandato (art 1963). incluidos los derechos eventuales (art 3417). 2. Pero aún cuando los negocios celebrados x un deudor no los afectan. y en general las obligaciones destinadas a ser cumplidas x una persona q ha sido elegida x su industria.con relación a los sucesores d las partes: es distinta la situación d los sucesores universales y particulares d las partes del negocio jurídico. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso q el q tenía aquél d quien lo adquiere” (art 3270) >Aplicaciones: el CC contiene varias disposiciones aplicables al ppio nemo plus iuris. y recíprocamente.  De donde. salvo las excepciones q allí mismo se determinen. El mismo art 1195 determina q los efectos d los contratos se extienden activa y pasivamente a herederos y sucesores universales. el uso y la habitación (2969). los efectos activos y pasivos d los negocios jurídicos en q era parte el causante (1195)  Y pasan al sucesor universal las obligaciones q recaen sobre cada una d las cosas q se le transmiten (3266). pueden igualmente ser invocados contra el sucesor. mueble o inmueble (art 1396).  La sucesión es a título universal cuando el sucesor tiene vocación al todo o a una parte alícuota del patrimonio d otra persona (art 3263).  Los derechos d la personalidad.  La sucesión es x actos entre vivos cuando un sujeto titular d una relación o situación jurídica transmite a otro.Derecho Civil 1 cumplimiento d la obligación. Sin embargo la disminución o acrecentamiento del patrimonio del deudor no es propiamente un efecto del negocio jurídico respecto de los acreedores. la regla del artículo 3270 no es absoluta. 185 . 1195 y 3266 surgen las siguientes consecuencias:  el heredero continúa la persona del difunto y es propietario. Los demás sucesores mortis causa y todos los sucesores x actos entre vivos. el dolo y las irregularidades de que adolezca el título del que transmite un derecho. acreedor o deudor d todo lo q el difunto era propietario. el usufructo (2825). No existe sucesión universal x actos entre vivos. han d respetar los derechos y obligaciones causados x el negocio jurídico. Extensión d cada uno d los ppios q emanan d los arts mencionados -Distintos tipos d sucesores:  Existe sucesión x causa d muerte cuando x la muerte d una persona otra viene a sucederlo en sus relaciones y situaciones jurídicas. Y en cuanto a los sucesores singulares. Son inatacables las enajenaciones hechas x el heredero aparente (art 3430). -Principio Nemo Plus Iuris Al examinar la situación d los distintos tipos d sucesores. -Efectos del Negocio respecto d los Sucesores Universales: De los arts 3417. en cuanto afectan el patrimonio d las partes del negocio jurídico q constituye la prenda común d los acreedores. entre los arts 3275 y 3278. la renta vitalicia (2083). se extienden al sucesor universal. como el pacto d preferencia establecido a favor del vendedor d una cosa. pues las partes pueden estipular q los efectos d los negocios se extingan x la muerte d cualquiera d ellos. a través d otro negocio jurídico.  Repercusiones respecto d los terceros interesados: algunas doctrinas sostienen q los negocios jurídicos producen efectos respecto d los terceros interesados. La violencia el error. arte o cualidades personales llamadas obligaciones intuitu personae (art 626). No se aplica al poseedor d cosas muebles (art 3271). la mayoría q rige un ppio fundamental.  Los declarados tales x una disposición del mismo negocio jurídico. X ellos los acreedores d las partes son propiamente terceros con relación al negocio jurídico. Los subadquirientes d buena fe y a título oneroso d las cosas oi bienes objeto d negocios viciados o fraude o simulación. sucesores particulares o a título singular. Sin embargo. Las disposiciones tomadas x el propietario d una cosa relativamente a los derechos d la propiedad. según el cual “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto. la situación q en ella tenía. el acto jurídico x el cual una persona transmite a otra el derecho d servirse d una cosa después d haber transmitido este derecho a un tercero es d ningún valor. un derecho mejor o más extenso que el q gozaba. son obligatorios para el sucesor.  En nuestro sistema jurídico el único supuesto d sucesión universal es el heredero. sino una repercusión del hecho. Un derecho revocable desde que se constituyó permanece revocable en poder del sucesor. su situación aparece reglada en los arts 3266 a 3268. si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes d ser revocada.

 sucesión en las relaciones jurídicas x actos entre vivos: es admisible q las partes d un negocio jurídico transmitan a terceros el lugar q ocupa en la relación jurídica. Reglas legales Las ppales reglas interpretativas son: 1) La buena fe:. Significa q el hombre cree y confía q una declaración d la voluntada surtirá sus efectos en un casos concretos sus efectos usuales. 218 establece: “siendo necesario interpretar las cláusulas de un contrato. o d la voluntad común d las partes si se trata de actos bilaterales para asegurar el respeto q merece el querer individual. Este ppio es necesario para defender al contratante q interpreta d buena fe una declaración d la voluntad atribuyéndole su sentido propio. Si se admite q esto se basan en la intención íntima d los contratantes. 1198.. las obligaciones del transmitente respecto a la misma cosa. a menos q la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita d la ley. Pana nuestro sist.)” El CC no contiene una norma general aplicable a los actos jurídicos. pero este no está obligado con su persona o bienes. Interpretación de los actos jurídicos Noción: Interpretar un acto jurídico es establecer el verdadero sentido y alcance. De esto se desprende q el juez no debe ceñirse estrictamente al significado técnico jurídico d las 186 . servirán para la interpretación las bases siguientes: 1) habiendo ambigüedad en las palabras. sino q responde sólo con la cosa transmitida (art 3266). También el adquiriente a título singular debe soportar el efecto d las cargas reales.  Sucesión es las situaciones jurídicas: derechos personales. En la doctrina nacional prevalece el criterio según el cual la regla gral es el art 3268. pasan al sucesor particular. cuyos contenidos aparecen casi como contradictorios. como derechos d medianería o construcción d servidumbres. a menos q en virtud d la ley o d un contrato esos derechos deban ser considerados como un accesorio del objeto adquirido. 1198 se refiere específicamente a los contratos que son una especie de acto jurídico. De Comercio en su art. sino lo q su declaración autoriza a creer q ha querido. esto es. 1 parte. en una indagación de la voluntad efectiva d la gente en el cato unilateral. Así en su primera parte dispone: “Los contratos deben celebrarse. los actos o signos. o al título mismo del crédito” (art 1444).Derecho Civil 1  Los derechos nacidos d las relaciones d familia. Si se considera q la base es la declaración d la voluntad. Esta declaración d la voluntad comprende además d la expresión verbal o escrita el proceder. sin q interese lo q los declarantes puedan haber pensado en su fuero intimo y no han exteriorizado (Danz). pero el art. el juez debe interpretar el acto conforme a lo q fue la voluntad primitiva d las partes. Este principio reconocido en el art. Estas son las denominadas obligaciones reales. El CC lo regula bajo la denominación de “cesión d créditos” (cesión d derechos) (art 1434). será necesario aceptar q es una cuestión d hecho. Legal este ppio tiene autoridad dentro del ámbito mercantil. ¿es una cuestión de hecho o dcho? Esto se vincula con el fundamento d los actos jurídicos. debe buscarse más bien la intención común d las partes q en el sentido liberal de los términos (. lo q importa es interpretar el recto sentido d ella. Art 3267: el sucesor particular puede prevalerse d los contratos hechos con su autor. A nuestro juicio es una cuestión d dcho. Cuando lo q se transmite es la propiedad d una cosa u otro derecho real sobre ella. puesto q el C. Nuestro CC contiene dos preceptos. aún cuando se refieran al objeto transmitido. Aplicación: si ambas partes ha atribuido a la declaración un significado distinto d aquel q comúnmente tiene y se ha probado q ambas han querido obligarse a una cosa distinta. ya q la intención es inaccesible a los terceros por lo q no constituye una fuente segura d la voluntad. Es una expresión confusa d la voluntad q ha intentado por medio del acto obtener un efecto determinado. obrando con cuidado y previsión”. todo derecho y toda acción sobre una cosa q se encuentra en el comercio pueden ser cedidos. El juez debe preguntarse q significado hubiera atribuido a la declaración d una persona honorable y correcta. aquellas q soporta el titular d la propiedad d una cosa x razón exclusiva d esta propiedad. Art 3268: el sucesor particular no puede pretender aquellos derechos d su autor q. no se fundan en obligaciones q pasen del autor al sucesor. pues todo lo q deben hacer los litigantes ante el juez es probar cual ha sido su intención.. y en algunos casos el silencio q permite inferir la voluntad d obligarse. interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender. es fundamental en la interpretación de los actos jurídicos. es el comportamiento leal y honesto de quienes intervienen en la celebración. sea x actos entre vivos o mortis causa a título singular. -Efectos del negocio respecto d los sucesores particulares. La regla en la materia es q “todo objeto incorporal. esto constituye el punto d vista clásico defendido por los jurisconsultos franceses. el juez debe ocuparse d investigar no lo q el declarante ha querido en su interior. los mismos efectos q origina y normalmente ha producido en casos iguales.  Sucesión en las situaciones jurídicas: obligaciones y cargas reales. d allí se deriva q la norma del art 3267 se refiere solo a los negocios jurídicos en los cuales se hubieren adquirido derechos en beneficio directo d la cosa.

ya que si bien puede existir una cláusula que lleve a la invalidez y otra a la validez. se refiere: “el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en casos d igual naturaleza. 5to d la misma disposición. sino en función del contexto (art. La forma de los actos jurídicos. sin un hecho exterior por la cual la voluntad se manifieste Ahora bien. tienen en mira alcanzar resultados económicos o no. respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. Concepto El acto jurídico tiene dos aspectos: a) el fondo. interpretar como lo haría una persona razonable q no entiende d leyes. los usos y practicas y costumbres del lugar de celebración del acto tienen importancia para su interpretación. CCom. anterior y posterior al tiempo de celebrar el acto. Validez del acto. El juez debe tenerlo siempre por esnete en la manera q mejor permita el cumplimiento del fin. no existe conflicto d intereses. 218 inc. inc. ni con la voluntad inequívocamente manifestada en ella. La regla de este art. Las partes al realizar un acto jurídico. lo regla. La Forma Como Elemento Del Acto Jurídico Y Como Medio De Prueba.Derecho Civil 1 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) palabras usadas. La buena fe tiene un sentido distinto ya q la declaración d la voluntad del causante no esta destinada ala comercio jurídico. 913 del Código Civil se entiende por forma todo del acto la exteriorización de la voluntad que está en su trasfondo. nadie puede prevalerse d una palabra aislada de una acto jurídico para atribuirle efectos q evidentemente no coinciden con el tenor gral. Todas las cláusulas ambiguas deben ser interpretadas siempre a favor del deudor. inc 3 del CCom). que es el conjunto de elementos sin los cuales el acto no existiría. D la declaración. y siendo el derecho regulador de conductas de pluralidad de sujetos. 973 del Código Civil define a la forma como “el conjunto de las prescripciones de la ley. es decir que ésta es la modalidad exterior de la manifestación. Usos y costumbres. cuando se dice q un testamento se interpreta de buena fe significa q el interprete debe extraer honestamente la verdadera voluntad del causante sin valerse de una palabra o expresión equivoca o de una palabra. Existiendo ambigüedad en las palabras. 218. pero en el caso d testamente tienen particularidades. Es un elemento interpretativo de fundamental importancia. y especialmente la costumbre del lugar donde puede ejecuta el contrato prevalecerá sobre cualquier inteligencia en contrario q se pretenda dar a las palabras”. que no constituye el acto pero se agrega para revelarlo y comprende todas las circunstancias que lo revisten de exterioridad. se debe estar a favor de esta última. respecto de la cual la interpretación debe tener un sentido congruente. 4 del CCom. tales son: las escritura del acto. (art 218. 2. se debe utilizar un criterio profano es decir. lo mismo ocurre con la naturaleza del acto. 218 inc. En orden a lo establecido por el art. En la interpretación se debe estar a favor de la validez del acto. Debe prevalecer el sentido común y no interpretar las palabras en forma aislada o contraria al significado corriente y usual. En estos la obligación q resulta de una cláusula es siempre la consecuencia d una contraprestación. Según Borda y Llambías. 7 del CCom. y b) la forma. El art. Cuando las mismas partes en su conducta posterior han revelad inequívocamente cual es el resultado y el alcance del contrato no podrán amparase en una cláusula de interpretación dudosa para desviarse en lo q ellas mismas han demostrado querer Los fines y naturaleza del acto. 4. o con el concurso del juez del lugar”. de otro modo la voluntad quedaría in mente detenta. Todos los actos jurídicos tienen “forma” como requisito esencial. porq este es el ambiente donde las partes viven y conocen Significación de las palabras. A borda le parece objetable en cuanto hace prevalecer la interpretación d las palabras la costumbre del lugar de ejecución del contrato. El principio del “favor debitoris”. El art.). Es más lógico atribuirles el significado q tiene en el lugar donde la voluntad fue declarada. la forma son los requisitos exigidos por la ley para la eficacia de ciertos actos jurídicos. sólo resulta justo y posible en los contratos gratuitos pero no en lo onerosos. los términos son un instrumento q deben ser entendidos en su sentido popular. En sentido amplio se dice que toda manifestación de voluntad tiene necesariamente una forma. El Código de Comercio en el art. Lo q debe presidir la decisión del juez es la equidad y la equivalencia d las obligaciones recíprocas. inc. estos ppios tiene plena validez en el CC La conducta de las partes. 218. En sentido estricto.). la presencia de testigos. Toda la preocupación del juez debe ser desentrañar la voluntad del testador. o sea en el sentido de la liberación de éste (art. según el cual los actos d los comerciantes nunca se presumen gratuitos. que el acto sea hecho por escribano público o un oficial público. que lo hacen tangible o visible. Otro de los principios aplicables a la interpretación es la conducta de las partes. Aunq legislados en el CCom. Testamento: los anteriores ppios son aplicables a todos los actos jurídicos. “ningún hecho tendrá carácter voluntario. no sería 187 . La forma es un elemento esencial del acto jurídico. Debe complementarse con otra contenida en el inc. no obstante si al voluntada d las partes resulta clara debe hacérsela prevalecer. se debe buscar el propósito que tuvieron las partes al realizar el acto.

188 . Clasificación En primer termino puede establecerse la distinción entre forma impuesta o prescripta frente al acto de forma libre. 2.: son actos formales aquellos a los q la ley o la misma previsor de las partes otorgan validez solo si están efectuados en la forma prevista. Art. de la forma impuesta de las partes. la realización del cato por instrumento publico. pero hace antes que todo a la existencia del acto por ser la forma. no se juzgara satisfecho el recaudo si se lo intentara reemplazar por otro tipo de instrumento publico. y de solemnes y no solemnes dentro de los formales. están regulados por los art. como en el caso del testamento. 1. no se exterioriza. en tanto la prueba puede ser posterior a aquel momento. Varia según se trate de negocio patrimonial o de acto extrapatrimonial. Dentro de la forma impuesta puede distinguirse aquella cuya imposición proviene de la ley. Ello sin perjuicio de q el art. 976 para el supuesto de requerirse. de un modo o de otro. pero no de todo efecto jurídico quedando las partes obligadas a cumplirlas con la forma exigida. 977 establece q si se exigiese legal o convencionalmente un determinado tipo d instrumento publico. en estos supuestos.. 515 inc. las partes pueden requerirla como elementos de prueba o validez. q puede llevarlo a otorgar actos perjudiciales para su patrimonio. etc. el matrimonio. Son no formales los q pueden efectuarse bajo cualquier solemnidad y para los q. su omisión provoca la nulidad del acto privándole no solo del efecto jurídico buscado por las partes si no tb de cualquier otro efecto jurídico. constituyen un excepción al mismo. La forma para exteriorizar la voluntad del sujeto del acto. Ej. 1. Son actos con forma estructural. aunq las partes se hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado. a los cuales faltan las formalidades q la ley exige para q produzcan efectos civiles. En tal caso el acto carece de valor.  No formales: no requieren ninguna solemnidad. sea para su validez o para su prueba. baste q se pruebe el consentimiento para q tengan plena validez. 973 y 975. Cuan do se requiere la forma solemne en un acto extrapatrimonial. al no establecer la ley una forma particular. un elemento esencial en él. lo q hace al orden publico (Brebia). No se pierda de vista que la forma (formal o no) es coexistente con el nacimiento del acto. Sin embargo la calcificación mas difundida es la de formales y no formales. en tal supuesto puede arribarse a una distinción sobre si es posible arribar al negocio por confesión de su autor. así como la pena q las partes pudiesen haber acordado para el caso de incumplimiento de la obligación d efectuarlo por escrito. La prueba esta prevista para demostrar la existencia de un acto. Si bien en algunos casos la forma sirve de medio probatorios. Para ellos no rige el principio de libertad de formas. donando un inmueble o prestaciones periódicas. no puede suplirse por otra prueba. no se afecta la regla desde que. q establece q cuando la expresión por escrito de la voluntad fuera exclusivamente ordenada o convenida. El art. solemnes: son aquellos en los q exigiéndose una forma determinada. verbigracia. por la ley o la convención. ya q los de forma solemne no admiten al medio d prueba. exigiéndose una forma determinada por la ley. y las partes omiten darle la forma que se requiere por el ordenamiento jurídico. pues se trata de la exteriorización de la voluntad del sujeto. su ausencia acarrea la nulidad del acto en cuanto impide la obtención d los efectos jurídicos buscados por le otorgante. Lo mismo establece el art. La razón d el exigencia de ciertas solemnidad.Derecho Civil 1 posible que los demás miembros de la comunidad tuvieran conocimiento de la voluntad ajena si ésta. La conversión del negocio jurídico. Es frecuente el dudar sobre si determinada forma es exigida con carácter solemne o no solemne.. Es necesario puntualizar que hay diferencias entre forma y prueba. no solemnes: son aquellos en los q. la finalidad es tutelar el interés general dando certeza a los actos constitutivos de estado.185 Cuando se trata de un negocio jurídico formal no solemne o de solemnidad relativa. o mejor dicho. mientras q si esta autorizada en el supuesto de negocio jurídico no solemne. En el primer caso la razón de ser de ala forma solemne es la p0riteccion del sujeto frente a su propia negligencia. el cumplimiento de las formalidades (exteriorización de la voluntad de determinada manera) sirve también como medio de prueba. 3º establece q son obligaciones naturales tb las q proceden de actos jurídicos. no por ello sea acarrea la nulidad del acto sino que el ordenamiento le reconoce la eficacia de otro negocio jurídico con requisitos formales menores. aunq se prueba por otro medio en forma inequívoca la expresión de voluntad.  Formales: son aquello q tiene una forma especifica requerida por la ley.

etc. de demostrar la verdad de sus afirmaciones o negaciones (carga de la prueba). Por tanto. Es evidente la necesidad de demostrar la existencia del hecho que constituye la causa generadora o sustento es un derecho o de un deber que se invoca. Salta a la vista la enorme importancia de la prueba en el ámbito jurídico. “la obligación de q habla el art. ya que sin ella. para acreditar que la proposición tal o cual es verdadera. tiene como antecedente necesario un hecho. en caso de no cumplirse voluntariamente puede ser demandada judicialmente. esa es la interpretación actual del art. cuáles son los derechos que surgen de ellos. transferencia o extinción. De La Prueba De Los Hechos Y De La Denominada Prueba Del Derecho. esto es. Este fenómeno. 13. en su nacimiento conservación. 1185 será juzgada como una obligación de hacer. firmado por las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen a reducirlos a escritura publica.188. en definitiva siempre se refiere a hechos. pero se estudiará sólo los que se plantean y resuelven en el ámbito del derecho civil y que se refieren a los hechos y actos jurídicos en general.. como instrumentos. 1185 expresa: “Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública. 1.) y que consiste en demostrar la existencia judicial jusprivatista con elementos extranjeros. De lo dicho se infiere que todos los derechos y deberes jurídicos. mediante una deducción lógica.C. C. Aspectos. En el ámbito jurídico. la expresión prueba tiene distintas acepciones que configuran los diferentes aspectos de la teoría que se ha elaborado sobre ella. Esta obligación constituye una prestación de hacer q. La prueba en el ámbito jurídico aprehendida como actividad tendiente a la verificación o demostración de una proposición. en su caso. Por ende está excluida en las hipótesis la forma constitutiva. y la prueba es el medio de que se vale la inteligencia para demostrar la verdad de la afirmación o negación. suscita múltiples problemas. fuesen hechos por instrumento particular. la prueba. peritajes. que se pueden emplear para demostrar la verdad de lo afirmado o negado. Todo deber jurídico y relación jurídica.187 q expresa. es también la prueba de un hecho. Importancia De La Prueba En El Ámbito Jurídico. (b) Entendida como cualquiera de los medios probatorios. documentos. así como también. así lo estipula el art. previstos en la ley como supuestos de tales efectos. Probar es justificar o hacer patente la verdad de lo que se afirma o niega. cuando se nieguen el derecho o el deber que serían consecuencia normativa del hecho. mientras la escritura no se halle firmada. indicios. en su nacimiento. la conversión del acto jurídico opera no solo cuando el acto que debe ser efectuado en escritura pública es realizado en forma privada.Derecho Civil 1 Al respecto el art. pero el Estado no podría dar el amparo necesario en caso de que fueran negados ni tampoco tenerlo por titular al que invoca y no demuestra una prerrogativa jurídica. cuando la ley lo exige. desde el punto de vista jurídico. podrá ser demandada por la otra para q otorgue escritura publica bajo pena de resolverse la obligación en el pago d perdidas e intereses” La prueba de los hechos y actos jurídicos Concepto. que excepcionalmente se exige en materia de derecho internacional privado (supuesto del art. (d) En el sentido de carga procesal. no quedan concluidos como tales. y a la parte q resistiera hacerlo. conservación. debe ser la investigación y valoración de los medios de convicción empleados por las partes para demostrar la existencia de los hechos que se invocan o de los que se niegan en las respectivas proposiciones. ya que sólo se trata de demostrar la vigencia fáctica de una 189 . para decidir oportunamente en la sentencia. impuestas a las partes. sino también cuando debiendo celebrarse por escrito se otorga verbalmente. pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura”. son siempre consecuencia normativa de hechos realizados. El negocio celebrado con una forma insuficiente valdrá como causa fuente de la obligación de elevarlo a la forma legal. así lo dispone el art. (c) Aprehendida como actividad procesal para hacer valer en juicio los medios probatorios. 1186 “El artículo anterior no tendrá efecto cuando las partes hubiesen declarado en el instrumento particular que el contrato no valdría sin la escritura pública”. la demostración de su existencia. donde se discute la existencia de un derecho o deber. Por otra parte. Las principales acepciones son las siguientes: (a) Aprehendida como la demostración plena e indubitable de un hecho o circunstancia que constituye el sustento de una pretensión jurídica accionada o excepcionada. los derechos subjetivos de una persona podrían ser o no reconocidos por los demás miembros de la sociedad. la misión primordial del juez en el proceso del conocimiento. (e) Aprehendida como el valor o fuerza de convicción de los distintos medios probatorios. y así podemos afirmar que aun en el caso de la denominada prueba del derecho. 1. legal o convencional. Esta conversión solo es posible en aquellos supuestos de negocios jurídicos formales no solemnes y en los que la forma es exigida ad probationem. modificación o extinción. transformación.

por ejemplo. 3) Cuando el demandado reconoce que existió la relación jurídica invocada por el actor. Alsina propone la siguiente regla general: "Es a 190 . se trata de demostrar con ella. Podemos definir diciendo que es: "la demostración. donde se ventilan cuestiones referentes a hechos jurídicos y sus efectos. cuyo reconocimiento persiguen. es necesario tener en cuenta las distintas disposiciones o actitudes que puede adoptar al contestar la demanda. de la existencia o inexistencia. llegó a ser principio general. para la prueba. tienen a su cargo la prueba de ellos cuando tales hechos no fueren reconocidos por la contraria ni fueran notorios. salvo excepciones expresas de la ley. Así. tiene que demostrarlo. ya formado. a quien le corresponderá la carga de la prueba. b) Impeditivos: Que en algunos casos el actor debe probar. c) Modificativos: Que los hechos impeditivos. la conservación. En los procesos civiles. como error. Así. sino la demostración de él. En el supuesto de que ambas partes ofrezcan y produzcan sus respectivas pruebas y sobre la base de ellas el juez puede formar su convicción sin dudas. pero únicamente con respeto de ellos. pues. la transformación o la extinción de un derecho o de un deber a los fines de su reconocimiento y amparo".Derecho determinada norma jurídica. en su sentencia. la formación del material de conocimiento constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del órgano jurisdiccional. pero opone una excepción sustancial fundada en un hecho impeditivo. eficacia jurídica y validez. además del deber de señalar con precisión los hechos en que sustentan sus pretendidos derechos subjetivos. ya que son conceptos o categorías jurídicas diferentes. En cambio. las partes en el litigio. por algunos en los medios que la ley establece o autoriza. no solamente el hecho constitutivo del derecho. resulta útil y a veces indispensable. La forma es el revestimiento exterior del acto. Pero ello no autoriza a confundir la una con la otra. Diferencias Entre La Forma Y La Prueba De Los Actos Jurídicos. Resumiendo los principios establecidos por los procesalistas. el acreedor que demanda al deudor una obligación contractual que cumplió mal o de modo diferente de lo pactado. en cambio. modificativos o extintivos que se invocan por el actor al interponer una demanda que constituya una acción declarativa. Es decir que en tales casos la carga de la prueba incumbe al actor que alega la existencia de un hecho que impidió la constitución de una relación jurídica. que no han sido debidamente acreditados. 2) Que el reconocimiento expreso o tácito de la existencia de ciertos hechos por parte del demandado al actor libera a éste de la carga de la prueba. la prueba no es el elemento del acto jurídico que pertenezca a su existencia. Y la definimos como "el modo de exteriorizar la voluntad o las voluntades que constituyen el contenido inmaterial del acto". cuya existencia o realización. que la carga de la prueba incumbe al actor (onus probandi incumbit actori). como excepcionante. cuando han quedado en el proceso hechos invocados por las partes o negados por ellas. Por eso la doctrina procesal ha buscado otros caminos para determinar a quién incumbe la carga de la prueba y como señala Alsina el más conveniente ha sido el de clasificar los hechos jurídicos en: a) Constitutivos: Que el actor le incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende. el allanamiento de éste exime de prueba al actor. de ello dependerá el éxito o el fracaso de las respectivas pretensiones. modificativo o extintivo. será a él. le corresponde probar la existencia del contrato. Civil 1 Definicion De La Prueba Desde El Punto De Vista Jurídico. Carga De La Prueba. por ejemplo: "El que pide la nulidad de un acto jurídico fundado en un vicio de la voluntad. la modificó o la extinguió. en cambio la prueba presupone un ya formado y estructurado. deben ser probados por él. Claro está que la forma. por ejemplo: al actor que demanda el reconocimiento de un derecho creditorio fundado en un contrato. o lugar común. eficacia o validez. ya que este no puede. en el derecho. de un hecho del cual depende el nacimiento. Siendo así. 1) Así. surge el problema de determinar a quién correspondía probarlos. el molde en el que las voluntades que constituyen su contenido se vuelcan para hacerse perceptibles. verdad o falsedad. sino también el hecho violatorio del derecho. en cuanto es el modo de hacer conocible el contenido inmaterial del acto jurídico. dolo o violencia" debe probarlo. Quede en claro que la forma pertenece a la estructuración del acto jurídico. hacer referencia para fundar sus conclusiones a otros hechos que los invocados y demostrados por el actor y el demandado. no existe interés de determinar a cuál de ellas correspondía la carga probatoria. d) Extintivos: Que respecto del demandado. La forma es siempre un elemento indispensable de la existencia estructural del acto jurídico. En virtud de un viejo criterio que nos viene desde Roma.

que preceptúa: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. fiel intérprete de la Constitución. es innegable que se relaciona con el procedimiento. Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia De La Nación. fallos. Tal ocurre por ejemplo. de aplicación en todo territorio de la República. Civil. ha declarado que: "es la aplicación de los códigos dictados por el Congreso lo que se deja a los tribunales de provincia cuando las personas o las cosas cayeran bajo su jurisdicción. Debemos recordar que las leyes.Derecho Civil 1 cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende o que impide su constitución o modifique o extinga un derecho existente". Ejemplo. usufructo. de Procedimientos de las provincias federadas. para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse a raíz de esta doble legislación sobre pruebas.Que si bien las provincias tienen la facultad de legislar sobre procedimiento. "Las sustantivas son las que establecen los principios cardinales que son objeto del derecho" ejemplo. Facultades Legislativas De La Nación Y De Las Provincias En Materia De Prueba. etc. y adjetivas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. que al enumerar las facultades del Congreso. debemos determinar dentro de cuál de estas categorías de leyes debe legislarse sobre pruebas. y donde existe además los Código de Procedimientos. estableciendo qué debe entenderse por jurisdicciones locales de acuerdo con los textos de nuestra Ley Fundamental... Cabe destacar que hay casos en que la ley. por ejemplo los supuestos previstos en los arts. y entre las facultades está la de dictar sus Cód. con las reglas que rigen las prueba de la filiación post morten.. no vulneran la referida atribución constitucional de las provincias". la prueba de los contratos. 75 de la Constitución Nacional.. Ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Que si bien es cierto que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal y se dan sus propias instituciones. Dice Salvat: "El derecho es inseparable de su prueba". sin que tales Cód. Y finalmente. Comercial Penal y de Minería. establece en el inc. Son leyes sustantivas las contenidas en los Cód. Civil. de la prescripción veinteñal. Esta dualidad legislativa. Leyes Procesales y Orgánicas de Tribunales. las de los Cód. es necesario hacer una interpretación de los preceptos constitucionales referente a las facultades de la Nación y de las Provincias. En nuestro derecho la prueba está regida por una doble legislación: desde luego y en primer lugar. sino a quien niega su existencia. Y en otro pronunciamiento ha declarado: "Que las atribuciones conferidas al Congreso para dictar el Cód. Las adjetivas son las que establecen los medios que deben emplearse para aplicar las leyes sustantivas: tales son las reglas de procedimientos. modificativo o extintivo de él. pero la teoría de la prueba se relaciona íntimamente con la existencia misma del derecho. no es menos cierto. en otros. ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los Cód. de Procedimientos. por los Cód. correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales". la atribuye. Civil. etc. Esta doble legislación se justifica plenamente como señala Salvat. familia. y la disposición del art. la forma de producir las pruebas en juicio. y en segundo lugar por el Cód. con ello se podría determinar hasta dónde puede el Congreso legislar con carácter general en materia de pruebas. que no es original en nuestro derecho. 1817. condominio. como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. alteren las jurisdicciones locales. Así ocurre cuando establece una presunción. como lo evidencia la parte relativa a las quiebras". entre las cuales se encuentra la organización de la justicia. Civil establece algunas reglas generales sobre prueba y la carga de ella. regulando la carga de la prueba. el Cód. Ahora bien. llamados de fondo: Civil. Civil comprendían asimismo la facultad de fijar lo que debía ser su materia". ha declarado que: "Las normas procesales incluidas en la legislación de fondo con el fin de asegurar el inmediato ejercicio de los derechos consagrados en ésta. las reglas sobre propiedad. Penal Comercial y de Minería. Establecida esta división. que el Congreso tiene la facultad de dictar el Código de Comercio. etc.. plenamente justificada y poder determinar si una cuestión sobre pruebas corresponde a la legislación de fondo que es nacional o a la forma que es local. Cód.. 1190 del Cód. 12: "Dictar los Cód. y bajo este aspecto. y leyes Procesales de la Capital Federal y las provincias. la teoría general de la prueba tiene por objeto fijar las reglas que rigen su producción en juicio. pueden ser sustantivas o adjetivas. Comercial y leyes de fondo en materia de trabajo. de acuerdo con una clasificación de Jeremías Bentham. crea en nuestra organización federativa una complicación frente a lo dispuesto en el art. y que a la vez ley de fondo y de forma. donde el Cód. 1571. etc. y que las atribuciones locales. fundamentales que le incumben dictar". 191 .". Civil. de Procedimientos. o el impeditivo." ". 969. Doble Legislación Sobre Pruebas (La Forma Y El Fondo En Materia De Pruebas). ya que una semejante se encuentra en el francés. y resulta imposible a veces fijar una clara separación entre las reglas que se refieren al derecho considerado en sí mismo y las que se refieren a la prueba. no a quien la afirma el hecho constitutivo del derecho. ley sustantiva y adjetiva o de procedimiento..

de conformidad de los principios o reglas citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar estas disposiciones constitucionales en los fallos precedentemente citados. Vélez pensó que ellas quedaban a salvo con el precepto indicado. reconoce como verdadero un hecho o circunstancia capaz de producir consecuencias jurídicas su cargo. cuando se la presta a consecuencia de un interrogatorio de la parte contraria o del juez en un juicio mediante el procedimiento regulado en las leyes rituales. mediante la cual una persona capaz negocial (y de obligarse). inc. de Procedimientos de las provincias federadas": y luego de los dos puntos agrega: "por instrumentos públicos. (b) Lógico: ya que hay que admitir como verdadero el hecho confesado. corresponde incluir en el Cód. una parte. arts. De acuerdo con este criterio de Alsina. todo lo relativo a los medios probatorios (admisibilidad de la prueba. admitiendo como constitucional la doble legislación. El primero y el último están vinculados a la existencia de las relaciones sustanciales. Constitución Nacional). judicial o extrajudicial. ocupa el tercer lugar en la enumeración que de los medios de prueba de los contratos hace el art. 75. las cosas. podemos concluir que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Interpretacion Del Art. Civ. de acuerdo con la exigencia constitucional del respeto a las jurisdicciones locales (art. y en los Cód. Expresa. Civil. por instrumentos particulares firmados o no firmados. reconoce total o parcialmente un hecho o circunstancia que puede producir consecuencias jurídicas a su cargo. inc. 75. hechos o circunstancias que mencionan en la enumeración como prueba admisibles o que necesariamente deben presentarse a veces para acreditar el hecho jurídico contractual como causa generadora de derechos y de deberes. por juramento judicial. debidamente citada a una audiencia para absolver posiciones no comparece a ella. documentos. Civil. Establece: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. 12. Alsina. también cuando contesta con evasivas a una pregunta del pliego de posiciones. circunscribiéndose cada una a sus facultades legislativas que surgen de la Constitución Nacional. que tanto la Nación como las provincias puede legislar sobre pruebas. por el modo que dispongan las reglas procesales de las provincias federadas. 192 . La confesión desde el punto de vista civil y como prueba de los hechos y actos jurídicos. esto es. sólo quiso expresar que los medios probatorios. cuando se la hace fuera de él. dice en su Tratado Teórico de Derecho Procesal Civil y Comercial: "El régimen de la prueba puede ser considerado en tres momentos: 1) admisibilidad. 1090 del Cód. de Procedimientos de las provincias federadas. 1190. por confesión de partes. mientras que el segundo entra en la organización judicial de las provincias". se ha pronunciado en el sentido de admitir como constitucional la doble legislación (de fondo y de forma) sobre la pruebas. por testigos". 12. según el cual queda reservada a la legislación provincial el modo de producción de los medios de prueba enumerados en el art. espontaneo provocada por interrogatorio de la parte contraria o por el juez directamente en un juicio. como señala Devis Echandí. judicial o extrajudicial. esto es. cuando se la presta en juicio. Estos es. debe hacerse valer en la forma o como dice. etc. dice Alsina) y a la eficacia.Derecho Civil 1 En consecuencia. 75. las reglas reguladoras del modo de hacer valer en juicio los medios probatorios señalados en el Cód. de Procedimientos y otras leyes rituales de las provincias o de la Capital Federal todo lo referente a la forma o modos de producción de la prueba. valor o fuerza de convicción de ellos. en el juicio o fuera de él. cuando. debe dársele la siguiente interpretación: Que el codificador argentino al establecer que los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. por escrito o por signos inequívocos y sin dar lugar a dudas se reconoce como verdaderos los hechos invocados por la contraria y. es la declaración judicial o extrajudicial. la doctrina procesal la identifica con la ficta confesio y sé de por ejemplo en los supuestos en que una persona. Provocada. de la Ley Fundamental. La confesión de las partes. "las normas que se refieren a la carga de la prueba son un sustitutivo de la prueba que no se llevó al proceso y le indican al Juez cómo debe fallar en tal situación teniendo en cuenta a quién le correspondía presentarla". (c) Psicológico: ya que lo normal es que nadie reconozca un hecho que producirá una consecuencia jurídica desfavorable a quien lo confiesa. 2) formas de producción. 1190 Del Cod. inc. Breve Nocion De Cada Una: Confesional De Partes Judicial O Extrajudicial. se aplican también a la prueba de los otros hechos jurídicos. o más concretamente. De la confesión y su valor de plena prueba en materia civil se ha dado un triple fundamento: (a) Legal o Jurídico: ya que la ley impone al juez el deber de tener por cierto el hecho confesado. Civil promulgado por el Congreso para toda la Nación a tenor del precepto del art. por presunciones legales o judiciales. La confesión tácita. sin interrogatorio o a requerimiento de la otra parte o del juez. y también deben incluirse en las normas de los Código de Procedimientos toda la reglamentación de la carga de la prueba porque. sino cuando tal reconocimiento sea expresión de la verdad. cuando en forma categórica se manifiesta por palabras. 3) eficacia de los medios probatorios. o extrajudicial. La confesión puede ser judicial. Ello al igual que los otros medios probatorios enumerados en el referido art. sobre pruebas. en los casos en que una actitud del sujeto autoriza a tenerlo por confeso cuando según un precepto legal así lo establece. Espontanea. 12 y 121 y 122. reflejada en los fallos citados.

Se refiere a la prueba testimonial. a su conocimiento infalible y a su veracidad y suprema autoridad. pues mediante la comprobación de uno o más hechos que no tienen relación directa con el hecho que se quiere probar. Por ejemplo cuando una persona demanda reparación de daños y perjuicios. La jurisprudencia ha aceptado siempre la prueba de presunciones en los casos de simulación. es decir. V del Tit. tenía que recurrir. 1341 del Código Civil francés. desde el punto de vista jurídico el juramento como medio de prueba puede ser: (a) decisorio o (b) supletorio. En cuanto a los contratos de un monto inferior a cien pesos de la ley 18. La presunción es un medio de prueba indirecto o circunstancial. especialmente el correspondiente al agravio moral y habiendo probado el monto indemnizatorio o indemnizable. Las presunciones pueden ser: a) Legales. no si antes señalar las dudas que sugiere la no muy buena redacción del precepto. El art. mientrás no se pruebe lo contrario. establecidas por la ley que pueden ser: 1) Iuris et de iure. La Prueba Testimonial. Desde el punto de vista legal la presunción es el hecho o circunstancia que por disposición legal se debe tener como verdaderas. siempre presentaban 193 . 2) Iuris tatum. que no se admite prueba en contrario. y el juramento será supletorio cuando el propósito de llenar algún vacío por deficiencias de las otras pruebas. lo cual demandaba gastos. va implícita una exigencia de forma escrita para los contratos que tengan por objeto obligaciones de dar sumas de dinero mayores de diez mil pesos. colocado en el Cap. aun contra los instrumentos. Ahora bien. Sin embargo. El artículo 1190 del Código Civil enumera entre los medios de prueba de los hechos jurídicos en general el juramento judicial. se observa en una misma disposición que por su localización debiera referirse exclusivamente a los contratos.188. Testigos son las personas que acreditan un hecho que han percibido. suscita dudas acerca de sí la exigencia de la forma y en su caso si ella constituye un elemento indispensable o requisito de existencia o simplemente necesario o requisito de validez plena de tales contratos especiales. esto es de sospechar. y si no era escritura pública. que es necesario resolver. que no deben admitir más que presunciones graves. Nuestra doctrina y jurisprudencia han sentado como regla: las presunciones que no son establecidas por la ley quedan libradas a las luces y prudencia de los magistrados. El parte 1190 enumera en último lugar como medio de prueba de los contratos a los testigos. en tal caso el juramento es estimatorio. esto es. Y esta circunstancia. la ley admite el juramento judicial como prueba de él. con la declinación de los sentimientos religiosos en algunos pueblos disminuyo la fe en el juramento como medio de prueba y cabe destacar que en la antigüedad y aun hoy en muchos pueblos el juramento no se dirige a la divinidad. Tradicionalmente se considera que el juramento judicial es la "invocación a Dios. el juez impone a una de las partes la obligación de llenarlo bajo juramento. I de la Sección III. Civ. se llega por medio del razonamiento a la demostración de él y se lo tiene por verdadero. como prueba de algún hecho o circunstancia cuya verdad no se puede acreditar de otra manera". y preceptúa: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos. B) Simples o del hombre. o si la existencia y/o validez plena de tales acuerdos contractuales es independiente de la forma escrita. 1193 de nuestro Cód. Segovia después de referir que la doctrina francesa sobre el similar del Código Civil Francés se inclina en el sentido de considerar la escritura como una exigencia al solo efecto de la prueba y como una facilitación de ella (ad probationem). al no exigir escritura y permitir prueba testimonial. Es doctrina corriente entre nuestro autores que el art.Derecho Civil 1 El Juramento Judicial. Abelenda sostiene que el legislador. Presunciones Legales Y Judiciales." Este artículo suscita muchas dudas y cuestiones. Presunción es la acción y efecto de presumir. pero algunos llegan a esta conclusión. que ha caído bajo la acción de sus sentidos y han tomado conocimiento de él. que también se señala en la disposición del art. que exigiría únicamente a los fines de la prueba. El art. rubrado como "de las prueba en los contratos". juzgar o barruntar un hecho o circunstancia por existir indicios para ello. a escribientes. no sabiendo leer ni escribir. deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. ha tenido en cuenta que imponer una prueba escrita era muy grave para mucha gente que. 1190 enumera también a las presunciones legales y judiciales. 1193 solamente exige la escritura a los fines de la prueba y no como un requisito de existencia y/o validez plena de los actos con monto o valor superior a diez mil pesos. En primer lugar. a la declaración de los testigos que es apta para probar no solo los contratos sino otros hechos jurídicos. a menos que el acto sea atacado por dolo o fraude. del Libro Segundo. en donde también se ha admitido la prueba testimonial. Se denomina juramento decisorio cuando una de las partes en litigio se somete a lo que la otra manifiesta como juramento. aun en contratos de poco monto. precisas y concordantes.

Pero cabe destacar que los instrumentos públicos se confeccionan por imposición de la ley o de acuerdo con la voluntad de las partes. sea porque no esta al alcance de sus sentidos.Derecho Civil 1 las dificultades o peligros de su relativo valor como prueba. c) Compulsa de libros de Comercio: Este medio probatorio es en definitiva una combinación de la prueba documental y la pericial y constituye materia del derecho comercial y procesal. voluntad o voluntades. rubrado "De los instrumentos públicos". sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. En el Código Civil argentino se halla en un Título aparte.II del Libro Segundo). para reflejar en un documento auténtico. pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. no siempre el juez se halla en condiciones de conocer o apreciar un hecho por propios medios. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. el valor probatorio de todos ellos considerados en sí mismo y en cuanto a su contenido. Civil. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto. Los instrumentos públicos son prueba que la doctrina procesalmente denominada preconstituidas. Las normas de dicho título señalan los requisitos que deben reunir para su eficacia y validez los instrumentos públicos que se enumeran en el art. que es el III de la Secc. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. Así ocurre en todos los supuestos de 194 . así como también el modo de destruir tal fuerza probatoria. el acto jurídico que produce como efectos propios los derechos y deberes que responden al fin querido por los celebrantes y que nada obsta a que el documento escrito se confeccione después de tratada la litis en un juicio para poner fin a él. tales son: a) La inspección ocular: Consiste en una observación visu que de los objetos y/o acontecimientos hace el juez de la causa. sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. Además de los enumerados en el art. simplemente. realizada en papeles o elementos similares. 1190 del Cód. Instrumentos públicos Concepto Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. con la finalidad de acreditar. por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). Cabe destacar que de acuerdo con la reglamentación de nuestro Código Civil los instrumentos públicos se vinculan. pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. con abstracción e independencia de todo proceso judicial. (4) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. modifican o extinguen con ellos. para demostrar la causa generadora del derecho o del deber. constituye una prueba pericial. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. una voluntad o un acuerdo de voluntades. (2) Son documentos que reflejan un pensamiento. mediante escritura manual o mecánica. de manera que su existencia comienza el día de la fecha del otorgamiento del documento escrito consignada de él. exigidos por la ley. (3) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. Metodología del codificador El art. la reglamentación general de ellos. b) La prueba pericial: Como observa Alsina. sea porque su examen requiere conocimientos técnicos que el no posee. Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos. Otros Medios Probatorios. en caso necesario. por lo común. se reglamentan otros medios probatorios en las leyes procesales. La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. 979. Civil en su enumeración de los medios probatorios que se harán valer por el modo que dispongan los Códigos de Procedimientos de las provincias federadas menciona en primer lugar los instrumentos públicos. II del Libro Segundo. que se invoca o niega. las siguientes: (1) Son documentos escritos. como ocurre en los supuestos de transacciones reflejadas en instrumentos públicos y con relación a derechos ya litigiosos. 1190 del Cód. y la diligencia que con el concurso de ellos se practica. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros. como decían los romanos. y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc. Ello lo obliga a recurrir en tales casos al auxilio de personas especiales que recibe el nombre de peritos. a los actos jurídicos que ellos reflejan. queriendo significar con ello que se preparan con anterioridad al proceso en el que se han de emplear.

como decían los romanos. Como nuestro CC. etc" 3) "Los asientos de los libros de los corredores. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros. las cuentas sacadas de los libros fiscales. Las actas de sesiones de las cámaras legislativas.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. Enumeración Legal. contiene una enumeración de las distintas clases de instrumentos públicos. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron". exclusivamente decretada (argumento del art. los títulos d la deuda pública. Se refiere a las acciones de las sociedades anónimas. casamiento o defunciones. Los actos están comprendidos en el inc. Las partidas de nacimientos. (2) "Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. 2º. Ha quedado en desuso 7) "Las inscripciones de la deuda pública. Judicial también lo son los jueces d paz. cuya validez se halla condicionada a esa forma instrumental.C. sino a las actas. 979 de nuestro C. Como el estado solo acepta pago al contado este in. con la finalidad de acreditar. debemos concluir que sólo en estos casos tales asientos tienen carácter de instrumentos públicos. pero algunos juristas y tribunales del país han entendido que tiene carácter taxativo. en comandita por acciones y de economía mixta. y firmadas por las partes. (8) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones. El art. Para ls prov. 4) "Las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. 6) "Las letras de particulares. los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público. exigidos por la ley. realizada en papeles o elementos similares. en el de la póliza de fletamiento hecho con intervención del corredor marítimo. o por otros funcionarios con las mismas atribuciones. las actas de los funcionarios notificadores de los juzgadores. se remite al Cód. Son los cónsules argentinos en el extranjero. 951. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. modifican o extinguen con ellos. pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. y los ministros diplomáticos en el exterior. de Comercio y éste sólo atribuye carácter de instrumento público a tales asientos en el supuesto de su art.II del Libro Segundo).Derecho Civil 1 actos jurídicos de forma prescripta por la ley. voluntad o voluntades. C. 1201. autorizadas por el encargado de llevarlas". Esta enumeración se considera meramente enunciativa o ejemplificativa. Las escrituras públicas constituyen uno d los más trascendentes en la práctica jurídica. en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio". esto es. son innumerables los documentos que deben considerarse instrumentos públicos. emitidas de conformidad con sus estatutos". Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. A título simplemente ejemplificativo podemos mencionar los siguientes "los documentos en que consten inventarios judiciales realizados con las formalidades de ley. mediante escritura manual o mecánica. y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley".C. sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. Este inciso no se refiere a los actos procesales.Dada la amplitud de la indicación general de este inciso. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto. Q lo cuentan en su org. en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos. Los informes de los funcionarios del Registro de la Propiedad. dadas en pagos de derechos aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al tesoro público". Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos.) (1) "Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo.). pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. en caso necesario. por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. En este 195 . una voluntad o un acuerdo de voluntades. y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc. Los otros funcionarios a los q se refiere el inc. 8) "Las acciones de la compañías autorizadas especialmente. La enumeración es la siguiente (inc…. Incluso los emitidos por las municipalidades. Es decir. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. 5) "Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados. (7) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. (6) Son documentos que reflejan un pensamiento. las siguientes: (5) Son documentos escritos. tanto nacionales como provinciales". expedidas por los encargados de los registros parroquiales. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles.

es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones. con la notificación de su suspensión. esto es. “Para la validez del acto como instrumento público. las monedas acuñadas pro la misma. en la investidura correspondiente al cargo que ejerza. en el art. capaz d otorgarlo (arts. los instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus funciones. y es el que se realiza cuando se trata de instrumentar un acto en el que esté interesados él o sus parientes dentro del cuarto grado. El segundo supuesto con que cesa la habilidad del oficial público está previsto en el art. como lo recuerda Llambías. establece como excepción. De acuerdo con el precepto legal. De acuerdo con el precepto del art. pues para tener "la habilidad o capacidad para autorizar instrumentos públicos propios de sus funciones. La habilidad del oficial para autorizar instrumentos públicos deriva del nombramiento y de la toma de posesión del cargo en forma legal. Quedan comprendidos los billetes emitidos por la casa d la moneda bajo supervisión del banco central. q sea competente en razón d la materia y territorio (arts. serán de ningún valor. sustituciones o destituciones se publiquen en el Boletín Oficial. siendo irrelevante para invalidar un instrumento de quien lo hubiese autorizado no tuviere las cualidades o condiciones necesarias para el cargo para el que haya sido asignado y puesto en posesión.Derecho Civil 1 caso no hay actividad de funcionario público. así lo establece el art. en la época d la sanción del cc todas las constancias de matrimoniuo eran llevadas por las parroquias. Por extensión debe considerarse incluidas tbn las demás certificaciones expedidas x las parroquias d esa época La enumeración del artículo puede ser ampliada. si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito". 980 y 981 del CC) y q satisfaga las formalidades q la ley establece (art. que preceptúa: "La falta en la persona del oficial público. si bien puede determinar la separación de tales personas del cargo. territorial. Condiciones d validez. 982 del Código Civil. pero si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas. para decidir si el oficial público obra con facultades necesarias para la validez del instrumento. de las cualidades o condiciones necesarias para el nombramiento a las funciones de que se encuentre revestido. 980 de nuestro C. destituido o reemplazado después que se le haya hecho saber la suspensión. con respecto a la competencia ratione loci. las lbretas de caja d ahorro d los bancos. 985 del C. Para q el instruento público sea válido y produzca el efecto d eplena prueba respecto a su contenido. son necesarios cuatro reqisitos. Civil: El primero. Se trata de una aplicación del principio error communis facit ius. libretas. 981.983 y 985). no quita a sus actos el carácter de instrumentos públicos". Que haya sido extendido por un oficila público (art. 985 establece: "Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asunto en el que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados. 979). y que éste se extienda dentro del territorio que se ha asignado para el ejercicio de sus funciones". 986) (Rivera) (1) Facultad legal del oficial público para autorizarlo. pero son válidos los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus funciones". es necesario que haya sido autorizado para desempeñar el cargo y puesto en posesión de él". 196 . lo cual resultará. y las copias sacadas de esos libros o registros". pero únicamente por la ley. la capacidad o aptitud legal del oficial público para autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las atribuciones propias al cargo que desempeña. Este art. no es por sí sola causa de nulidad de los actos jurídicos reflejados en instrumentos públicos autorizados por ellos. Para la validez del instrumento público s