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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Sub-eje temático 1: TEORIA CONSTITUCIONAL Y FEDERALISMO


1.1 PODER CONSTITUYENTE
• Poder: entendemos una competencia, capacidad o energía para cumplir
un fin
• Constituyente: el poder que constituye o da constitución al estado

Concepto

En base a lo anterior Bidart Campos define al poder constituyente como: “la capacidad o
energía para constituir o dar constitución al estado, es decir para organizarlo, para
establecer su estructura jurídico política”
Siempre el titular es el PUEBLO.
PODER CONCEPTO LIMITES
ORIGINARIO cuando se ejerce en la Por regla decimos que es ilimitado
etapa fundacional del porque no estuvo condicionado por
estado, para darle ninguna instancia positiva superior o más
nacimiento y estructura. alta.
A su vez lo clasificamos Aunque podemos mencionar 3 limites:
en: • los límites suprapositivos del valor
• Abierto: justicia (o derecho natural): El
cuando se ejercita Derecho natural es la doctrina tanto
a lo largo del ética como jurídica que sostiene la
tiempo (ejemplo existencia de ciertos derechos
de comienzo de inherentes a la condición humana,
1810 hasta 1860) es decir, que nacen junto con el
• Cerrado: cuando hombre y son previos, superiores
en un solo acto e independientes del derecho
constituyente se positivo (escrito) y el derecho
ejercita el poder consuetudinario (costumbre).
constituyente • pactos preexistentes;1 Según el
originario concepto de Pactos preexistentes
que brinda el Diccionario de
Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales de Manuel Ossorio,
Pactos preexistentes hace
referencia a lo siguiente: Con esta
expresión se hace referencia a los
tratados que sobre asuntos
constitucionales estipularon las

1tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820. Tratado de Benegas del 24 de noviembre de 1820. Tratado del
Cuadrilátero del 25 de enero de 1822. Protocolo de Palermo del 6 de abril de 1852.
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provincias argentinas entre sí antes de


la sanción de la Constitución Nacional
de 1853 y que se invocan en su
preámbulo.2
No fueron una instancia superior o
más alta, pero condicionaron
colateralmente al poder constituyente
originario.

la realidad social de nuestro medio.
Se debe de tener presente la
situación que atraviesa el país en
ese momento histórico. Por
ejemplo, encontramos el art. 15 que
hace alusión a la esclavitud.
DERIVADO cuando se ejerce para están dirigidos:
reformar la constitución • Al congreso (en la etapa de
vigente iniciativa o declaración de la
necesidad de la reforma)
• a la convención (en la etapa de
revisión)
• a ambos;
✓ el quórum de votos para
declarar la necesidad de la
reforma limita al congreso;
✓ el temario de puntos que el
congreso declara
necesitados de reforma
limita a la convención;
✓ los contenidos pétreos
limitan tanto al congreso
como a la convención.
• los tratados internacionales
incorporados a nuestro derecho
interno
• Contenidos pétreos En nuestra
constitución, los contenidos
pétreos no impiden su reforma, sino
su abolición. Ellos son:
✓ la forma de estado
democrático;
✓ la forma de estado federal;
✓ la forma republicana de
gobierno;
✓ la confesionalidad del
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estado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El poder constituyente derivado encuentra su norma de base en el art. 30 de la


constitución.
El art. 30 consagra la rigidez, tanto por el procedimiento de reforma como por el
órgano especial que habilita para realizarla.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus
partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto
de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino
por una Convención convocada al efecto.

• En el todo o en cualquiera de sus partes: Una mera interpretación


gramatical nos llevaría a decir que “toda” la constitución y “todas” sus
normas son susceptibles de reforma, y que nada le queda sustraído. Si
así fuera, ¿negaríamos los contenidos pétreos?
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Pero no es así. Que la constitución se puede reformar en el “todo” o en


“cualquiera de sus partes” significa que “cuantitativamente” se la puede
revisar en forma integral y total. Pero “cualitativamente” no, porque hay
“algunos” contenidos o partes que, si bien pueden reformarse, no pueden
alterarse, suprimirse o destruirse. Precisamente, son los contenidos
pétreos.
• Declarada por el Congreso con voto de dos terceras partes: El art. 30
exige dos tercios de votos de los miembros del congreso. ¿Sobre qué total
de miembros se toma ese quórum: del total “completo” de miembros, del
total de miembros “en ejercicio”, ¿o del total de miembros “presentes”?
Bidart Campos considera “Nos parece que del total de miembros en cada
cámara por separado (aun cuando las dos sesionaran reunidas en
asamblea); no sobre el total de los miembros en ejercicio, ni sobre el total
de los presentes. Ello porque interpretando la constitución en la totalidad
de sus normas, advertimos que cuando quiere que un quórum se compute
sobre los miembros presentes, cuida añadir en la norma respectiva el
adjetivo “presentes” al sustantivo “miembros”. Y el art. 30 no contiene el
calificativo “presentes”.
La ley se llama “ley declarativa de necesidad de la reforma”
Recordemos que en Argentina no hay una ley general, sino que cada
reforma necesita su propia ley.
• Convención

Etapas:

Existen en la doctrina y en el derecho comparado diversas etapas para su


ejercicio.

Fundamentalmente son tres:

• la etapa de iniciativa o de declaración, en la que se establece que es


necesario proceder a la reforma y se la impulsa

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• El art. 30 tampoco dice cómo se compone tal convención, ni de dónde


surge. El derecho espontáneo determina que el cuerpo electoral es
convocado para elegir convencionales constituyentes.

• la etapa de revisión propiamente dicha (o constitutiva), en la que la


reforma se lleva a cabo;
• la etapa ratificatoria (o de eficacia), en la que se confiere eficacia a la
reforma realizada, para que tenga vigencia normológica.
Nuestra constitución sólo regula dos etapas: la de iniciativa, y la de revisión; no
hay etapa ratificatoria.
Etapa de iniciativa

La de iniciativa está a cargo del congreso, al que el art. 30 le encomienda


declarar la necesidad de la reforma.
• No dice la norma cómo debe trabajar el congreso, ni qué forma debe
revestir el acto declarativo; sólo fija un quórum de votos.
El acto declarativo tiene, entonces, forma de ley. ¿Está bien?

Creemos que no; en primer lugar, ese acto tiene esencia o naturaleza
política, y hasta preconstituyente; no es un acto de contenido legislativo
y, por ende, no debe tomar la forma de la ley; en segundo lugar, evitando
la forma de ley, se deja bien en claro que el acto no es susceptible de veto
presidencial.
• El acto declarativo requiere por la norma escrita del art. 30 un quórum
especial. El art. 30 exige dos tercios de votos de los miembros del
congreso. ¿Sobre qué total de miembros se toma ese quórum: del total
“completo” de miembros, del total de miembros “en ejercicio”, ¿o del total
de miembros “presentes”? Nos parece que del total de miembros en cada
cámara por separado
• El congreso puede fijar plazo a la convención. Es optativo, y a veces se
ha establecido, y otras veces no.
• La convención no queda obligada a introducir reformas en los puntos
señalados, pero no puede efectuarlas fuera de ellos.

Etapa revisión

Esta ya no pertenece al congreso, ni siquiera con procedimiento agravado.

La constitución la remite a un órgano ad-hoc o especial, que es la convención


reformadora. No tenemos reparo en llamarla convención “constituyente”, desde

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que ejerce poder “constituyente” derivado

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Si al declarar la necesidad de la reforma el congreso estableciera un plazo para


que la convención sesionara, el vencimiento del mismo provocaría
automáticamente la disolución de la convención
El plazo significa, asimismo, que las reformas efectuadas después de
vencido, son inválidas o inconstitucionales.
• La convención tiene límites:

• en primer lugar, los contenidos pétreos;

• en segundo lugar, el temario fijado por el congreso al declarar la


necesidad de la reforma; no está obligada a introducir reformas,
pero sólo puede llevarlas a cabo dentro del temario señalado;
• en tercer lugar, el plazo, si es que el congreso se lo ha fijado.

Ha de tenerse presente que también hay un límite heterónomo


proveniente de los tratados internacionales preexistentes incorporados
al derecho argentino.

Principales reformas

• 1860: se incorpora Buenos Aires. Bidat Campos considera que el poder


constituyente originario fue un poder constituyente abierto. O sea, que su
ejercicio no quedó agotado en 1853, sino que abarcó un ciclo que se cerró
en 1860. Decimos esto porque en 1860 se lleva a cabo lo que se llama la
“reforma de 1860”, con el objeto de que Buenos Aires ingrese a la
federación. El Pacto de San José de Flores da base a dicha reforma y a
la incorporación de Buenos Aires, que como provincia disidente no había
concurrido al acto constituyente de 1853.
• 1866: debido al marcado aumento de los gastos nacionales generados
por la Guerra de la Triple Alianza, se reformó la Constitución en el sentido
de garantizar que los impuestos de importación y de exportación fueran
exclusivamente de propiedad del Estado Nacional.
• 1898:

✓ Cambio de la base de elección de diputados. El artículo se


reformó para que indicara que se elegiría un diputado cada
33.000 habitantes, y que el Congreso pudiera elevar la base
de elección de diputados para poder mantener su número
en una cantidad razonable
✓ Aumento de los ministerios.

• 1949: La necesidad de incorporar nuevos derechos sociales y las nuevas


funciones del Estado, siguiendo los lineamientos del constitucionalismo
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social, fueron los argumentos básicos que motivaron esta reforma. Fue
promovida por el gobierno de Juan Domingo Perón. La modificación
incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación (laborales

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y sociales), reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó


la función social de la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los
derechos de la niñez y la ancianidad, el hábeas corpus, facultades de
intervención de Estado en la economía, entre otras normas. También
posibilitó que el presidente pudiera ser reelegido indefinidamente, y
dispuso su elección y la de los diputados y senadores por voto directo.

Estuvo en vigor hasta su supresión por proclama de la Revolución


Libertadora en 1956 fue objeto, desde gestada con la ley declarativa de la
necesidad de reforma, de múltiples objeciones de inconstitucionalidad
• 1957: En 1957 la dictadura encabezada por el general Aramburu declaró
por decreto 3838 la necesidad de reformar la Constitución y convocó a
elecciones de convencionales constituyentes para convalidar la
derogación de las reformas de 1949 y realizar, eventualmente, nuevas
reformas constitucionales. La Asamblea Constituyente se limitó a
convalidar la decisión del gobierno militar e inmediatamente después los
convencionales comenzaron a retirarse sin tratar las reformas preparadas
por las comisiones. Mientras los representantes se retiraban, una parte
logró sancionar el artículo 14 bis, referido a algunos derechos del trabajo.
Luego de ello ya no fue posible lograr una nueva sesión con quórum.
• 1972: fue transitoria, y rigió hasta el golpe de estado del 24 de marzo de
1976. Su vicio deriva de haber sido realizada totalmente por el poder de
facto, que dictó el denominado “Estatuto Fundamental” con el contenido
del texto modificado
• 1994: El conjunto de trece temas o puntos allí reunidos tuvo carácter
indivisible y hermético.

Se prohibió introducir reformas en los 35 primeros artículos de la


constitución. Por otro, el art. 5º de la ley 24.309 dispuso que el núcleo de
trece puntos debía votarse sin división posible y en bloque, todo por “sí” o
por “no”. Por eso se lo denominó la cláusula “cerrojo.
Para alcanzar coincidencias básicas respecto a la reforma constitucional,
se reúnen los presidentes de los partidos mayoritarios en el país, por el
justicialismo estuvo el presidente de la Nación, el Dr. Carlos Menem y por
el radicalismo el ex presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, y firman,
en noviembre de 1993, lo que se denominó
✓ “Pacto de Olivos”: es un pacto político programático que explica por
qué y para qué de la reforma
✓ “Pacto de la Rosada”: detalla las materias a reformar y los
procedimientos a seguir formando un núcleo de coincidencias
básicas y mecanismos jurídico-político para garantizar la
concreción de los acuerdos.

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Esta ley contiene tres partes fundamentales:

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✓ Cláusulas pétreas, es decir la parte de la Constitución que no puede ser


modificada por la Convención, constituida por la parte dogmática de la
constitución que comprende los artículos 1 al 35.
✓ Núcleo de Coincidencias Básicas, que contiene los acuerdos alcanzados
entre Menem y Alfonsín. Entre los temas incorporados están
o la reelección inmediata del presidente por un período, en forma
directa, pero con doble vuelta;
o la creación de la figura del jefe de gabinete;
o la incorporación del tercer senador por la minoría con elección
directa por provincia;
o la creación del Consejo de la Magistratura y un nuevo
procedimiento de remoción de magistrados;
o la regulación de los decretos de necesidad y urgencia y el
ministerio público, entre otros.
✓ Por último, están los temas habilitados o autorizados para el libre debate
por la convención constituyente, es decir, temas sobre los cuales los
constituyentes podían expresarse con libertad y formular propuestas de
reforma. Entre ellos se encuentra la posibilidad de incorporar nuevos
derechos y garantías, el fortalecimiento del federalismo y otros.3

1.2 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL


La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que
se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto
se debe subordinar a la constitución. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un
vicio o defecto, que llamamos “inconstitucionalidad” o “anticonstitucionalidad”.
El leading case “Marbury c/Madison”2, del año 1803, ha sido el antecedente inmediato en
Estados Unidos de la doctrina de la supremacía y del control constitucionales, y con su
ejemplaridad suscitó seguimiento o imitación dentro y fuera de los Estados Unidos. De allí se

2 En el año 1801 el presidente Adams (expresidente de EEUU) designó a Marshall presidente de la Suprema
Corte junto con otros jueces entre los que se encontraba Marbury. Finalizado el mandato
presidencial es sucedido por el presidente, Jefferson quien designa como secretario de Estado a Madison. La
mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno anterior recibieron la notificación en la que constaba que
tenían acceso a sus cargos de jueces. No obstante, entre los que se encontraba Marbury, no recibieron dicha
notificación y decidieron solicitar a Madison que el nombramiento les fuera notificado para poder acceder al cargo.
Al no obtener respuesta de Madison, Marbury pidió a la Corte que emitiera un “mandamus” por el cual se le
ordenara a Madison que cumpliera con la notificación, basándose en la Sección trece del Acta Judicial que
acordaba a la Corte Suprema competencia originaria para expedir el “mandamus”. Marbury tenía derecho al
nombramiento que demandaba, teniendo en cuenta que este había sido firmado por el presidente y sellado por el
secretario de estado durante la presidencia de Adams.
La negativa constituyó una clara violación de ese derecho frente al cual las leyes de su país brindaban un remedio,
emitir un mandamiento. La constitución de los Estados Unidos establece en su Art. III, la competencia de la Corte
Suprema sólo por apelación, salvo en determinados casos en la que es originaria, no encontrándose el
“mandamus” dentro de estas excepciones, por lo que se rechazó la petición del demandante, ya que la Corte
Suprema no poseía competencia para emitir mandamientos en competencia originaria. Esto trajo aparejado un
conflicto entre la Constitución y el Acta Judicial, Sección 13 (de rango jerárquico inferior). Marshall resolvió en su
sentencia declarar la inconstitucionalidad del Acta Judicial, por considerar que ampliaba la competencia de la
Corte y contrariaba la Constitución.
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trasplantó a nuestro derecho


Recepción en la constitución argentina de la suprema constitucional. Orden jerárquico y los
tratados. Bloque de constitucionalidad
Dada la estructura federal de nuestro estado, la supremacía constitucional reviste un doble
alcance:
• la constitución prevalece sobre todo el orden jurídico-político del estado;
• la constitución, en cuanto federal, prevalece también sobre todo el derecho provincial (y
dentro de esta segunda supremacía, prevalece juntamente con la constitución federal todo el
derecho federal —leyes, tratados, etc.—); esto se verifica leyendo los arts. 5º y 31.
El principio de supremacía se completa con los principios del art. 27 (para los tratados que
sólo tienen prelación sobre las leyes), del art. 28 (para las leyes), y del art. 99 inc. 2º (para los
decretos del poder ejecutivo que reglamentan a las leyes).
Antes de la vigencia de la reforma constitucional de 1994.
• Esta Constitución.
• Las leyes Nacionales, que en su consecuencia se dicten y Los Tratados con las
potencias extranjeras – Negociados y firmados por el P.E., aprobados por el Congreso,
Ratificados en sede internacional. Artículo 27
• Orden jurídico provincial.
Nuevo esquema de supremacía constitucional después de la reforma de 1994
• Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos enumerados en el artículo 75
inciso 22.
Art. 75 inc. 22. “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las
leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia,
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados,
en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

Por bloque de constitucionalidad


Por bloque de constitucionalidad puede entenderse, según cada sistema en cada estado, un
conjunto normativo que parte de la constitución, y que añade y contiene disposiciones,

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principios y valores que son materialmente constitucionales fuera del texto de la constitución
escrita. Suele situarse en ese bloque a los tratados internacionales, al derecho
consuetudinario, a la jurisprudencia, etcétera. En el derecho constitucional argentino después
de la reforma de 1994, damos por alojados en el bloque de constitucionalidad a los tratados
internacionales de derechos humanos a que hace referencia el art. 75 inc. 22.

Actualmente son 15, se aprobaron los siguientes con jerarquía constitucional:


• La convención interamericana sobre desaparición forzada de personas
• convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad
• la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
• Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas
Mayores
• Todo otro tratado internacional y concordatos con la Santa Sede. Tratados de Integración:
Art. 75 inc. 24. “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos
humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la
mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del
tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría

absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.”

• Las leyes de la Nación.


• Orden jurídico Provincial

1.3
CONTROL CONSTITUCIONAL
Clasificación sistemas de control en el derecho comparado
Una vez conocido el alcance de la doctrina de la supremacía constitucional y
control consiguiente, hemos de ocuparnos específicamente del sistema
control en cuanto al órgano, en cuanto a las vías, y en cuanto a los efectos.
• el control político francés: en el que dicho control está a cargo de un órgano político
Por el ORGANO
• control jurisdiccional: dicho control se moviliza dentro de la administración de justicia o
poder judicial.
o difuso, cuando cualquier órgano jurisdiccional —y todos— pueden ejercer el control (por ej.
en Estados Unidos); (modelo americano)

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o concentrado, cuando hay un órgano jurisdiccional único y específico, al que se reserva la


competencia exclusiva de ejercer el control (por ej.: Italia, Uruguay, España, etc.); (a veces,
ese órgano jurisdiccional no forma parte del poder judicial, sino que se considera un órgano
extrapoder, como en Italia); (modelo austriaco)
o dual cuando tanto un tribunal constitucional como los jueces ordinarios invisten
competencia, cada cual mediante diversas vías procesales (por ej.: Perú y Colombia).
VIAS PROCESALES
• La vía directa, de acción o de demanda, en la cual el proceso se promueve con el objeto de
atacar la presunta inconstitucionalidad de una norma o un acto.
• La vía indirecta, incidental o de excepción, en la cual la cuestión de constitucionalidad se
articula o introduce en forma incidental dentro de un proceso cuyo objeto principal no es la
posible declaración de inconstitucionalidad, sino otro distinto.
• La elevación del caso efectuada por el juez que está conociendo de un proceso, a un órgano
especializado y único para que resuelva si la norma que debe aplicar es o no inconstitucional.
SUJETO LEGITIMADO
• El titular de un derecho o un interés legítimo que padece agravio por una norma o un
acto inconstitucionales.
• Cualquier persona, en cuyo caso la vía es directa y se llama acción popular.
• ministerio público.
• Un tercero que no es titular de un derecho o interés legítimo personalmente afectados,
pero que debe de algún modo cumplir la norma presuntamente inconstitucional, que no lo
daña a él pero que daña a otros relacionados con él (por ej.: el empleador que debe retener
del sueldo de su empleado una cuota destinada como contribución sindical a una organización
gremial, podría impugnar la constitucionalidad de la norma que lo obliga a actuar como agente
de retención, aun cuando el derecho patrimonial afectado no es el del empleador sino el del
empleado).
• El propio juez de la causa que la eleva en consulta al órgano encargado del control para
que resuelva si la norma que ese juez debe aplicar en su sentencia es o no constitucional.
• El defensor del pueblo u ombudsman.
• Determinados órganos del poder o, de ser estos colegiados, un determinado número de
sus miembros.
• Las asociaciones cuyo fin atiende a la defensa de derechos o intereses de personas o
grupos.
EFECTOS
• cuando la sentencia declarativa de inconstitucionalidad sólo implica no aplicar la norma
en el caso resuelto, el efecto es limitado, restringido o “Inter partes” (“entre partes”), dejando
subsistente la vigencia nomológica de la norma fuera de ese caso;
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• cuando la sentencia invalida la norma declarada inconstitucional más allá del caso, el
efecto es amplio, “erga omnes” (“contra todos”) o “extra- partes”. Este efecto puede revestir
dos modalidades:
o que la norma inconstitucional quede automáticamente derogada;
o que la sentencia irrogue la obligación de derogar la norma inconstitucional por parte del
órgano que la dictó.
Los sistemas de control en nuestro derecho constitucional federal
En el derecho constitucional federal de nuestro país, podemos sistematizar el control de la
siguiente manera:
• En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es jurisdiccional difuso, porque todos los
jueces pueden llevarlo a cabo, sin perjuicio de llegar a la Corte Suprema como tribunal último
por vía del recurso extraordinario legislado en el art. 14 de la ley 48.
• En cuanto a las vías procesales utilizables en el orden federal, no existe duda de que la
vía indirecta, incidental o de excepción es hábil para provocar el control.
De acuerdo a nuestra personal interpretación (Bidart Campos) del derecho judicial actual,
decimos que: a) ahora se tiene por cierto que hay acciones de inconstitucionalidad; pero b)
no hay acciones declarativas de inconstitucionalidad pura, es decir, sigue no habiéndolas.
• Como sujeto legitimado para provocar el control, ante todo se reconoce al titular actual
de un “derecho” (propio) que se pretende ofendido. También es admisible reconocer
legitimación al titular de un interés legítimo que no tiene calidad de derecho subjetivo.
Con la reforma constitucional de 1994, el art. 43 que regula el amparo, el habeas data y el
habeas corpus, abre una interpretación holgada
• En cuanto al efecto, la sentencia declarativa de inconstitucionalidad se limita al caso
resuelto, descartando la aplicación de la norma a las partes intervinientes en él, y dejando
subsistente su normológica fuera del caso.
Requisitos
• Hace falta una causa judiciable. Debe existir un caso concreto. El control se ejerce en el
marco de un proceso judicial, y se expresa a través del pronunciamiento de los jueces, que
es la sentencia.
• Existencia de un interés legítimo: debe haber un agravio. La ley o el acto presuntamente
inconstitucionales deben causar gravamen al titular actual de un derecho, es decir, aquél que
ostenta un interés personal y directo comprometido por el daño al derecho subjetivo (Por
excepción, el ministerio público puede provocar el control en causa judiciable. En el proceso
de amparo, también el defensor del pueblo y las asociaciones)
• Planteamiento oportuno
• No procede la declaración de oficio:

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El Dr. Bidart Campos considera que el magistrado no puede cerrar los ojos y aplicar la norma
infraconstitucional violatoria de la Constitución y los Tratados de Derechos Ello equivale a
admitir que la fuerza normativa de la Constitución debería ceder ante la inacción de los
litigantes, cuando incumbe al juez resguardar la supremacía de la Constitución (art., 31 de la
C.N. ) y que tratándose de una cuestión de derecho, corresponde por aplicación del principio
"iura novit curia" declarar la inconstitucionalidad de oficio.- Es significativo destacar que con
la reforma constitucional de 1994, el art., 43 de la C.N. habilita a los jueces a declarar la
inconstitucionalidad de oficio en los amparos, cuando las partes no han hecho el planteo en
el proceso. La regla es que no procede de oficio, solo en determinados casos se puede
realizar de oficio: cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la
abrogación de la norma en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la declaración de
inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad; cuando la repugnancia a la Constitución
sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad;
entre otros
El control de constitucionalidad va encaminado a preservar el principio de supremacía de la
Constitución, manteniendo incólumes sus postulados. Por esta razón, constituye la tarea más
relevante en cabeza del Poder Judicial.
Con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rodríguez
Pereyra”, ha quedado consolidado el criterio inaugurado con “Mill de Pereyra”, reiterado en
“Banco Comercial de Finanzas”, en cuanto al deber de los magistrados de realizar el control
de constitucionalidad de oficio.
No obstante, debe tenerse siempre presente que, ejercido de oficio o a instancia de parte, el
control de constitucionalidad, constituye una función jurídica a cumplimentar como garantía
de los derechos constitucionales, siempre en un litigio concreto y ante la afectación de un
interés particular directo. Jamás puede ser considerado como control político con función de
veto ni exceder de los límites de la causa.
• El recurso ha de ser fundado y demostrar que la cuestión planteada tiene una relación
directa y congruente con los hechos y el derecho conculcado y no una relación mediata o
indirecta o en base a razonamientos que solo implican deducciones de las partes.

1.4 LAS FORMAS DE ESTADO:


El estado se compone de cuatro elementos que son:
• población o elemento humano: La población o elemento humano consta de hombres que,
en su convivencia, forman grupos, asociaciones, instituciones, etc., y se relacionan en
interacciones y procesos sociales
• territorio o elemento geográfico: es la base física o el espacio geográfico donde se asienta
la población.
• poder consiste en la capacidad, competencia o energía de que el estado dispone para
cumplir su fin.

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El poder en cuanto potencia disponible requiere ser puesto en acto, o sea impulsado y
ejercido. Quienes lo ejercen, son los gobernantes, titulares o detentadores del poder. También
se los llama operadores constitucionales. Los hombres titulares del poder aparecen en el
orden normativo como órganos, y su conjunto compone el gobierno, que es el cuarto elemento
del estado
En orden al tema del poder, no puede evitarse una referencia tangencial al de la soberanía.
Doctrinariamente, definimos la soberanía como la cualidad del poder que, al organizarse
jurídica y políticamente, no reconoce dentro del ámbito de relaciones que rige, otro orden
superior de cuya normación positiva derive lógicamente su propia validez normativa
• gobierno. conjunto de órganos que ejercen el poder del estado a través de sus diversas
funciones. La actividad del gobierno se imputa o atribuye al estado en cuanto persona jurídica
a la cual los órganos gubernativos representan
La forma de estado afecta al estado mismo como estructura u organización política. Es la
forma del régimen, que responde al modo de ejercicio del poder, y a la pregunta de “¿cómo
se manda?”. En cambio, la forma de gobierno es la manera de organizar uno de los elementos
del estado: el gobierno. Responde por eso a la pregunta de “¿quién manda?”. Mientras la
forma de gobierno se ocupa de los titulares del poder y de la organización y relaciones de los
mismos, la forma de estado pone necesariamente en relación a dos elementos del estado:
uno de ellos es siempre el poder, y los que entran en relación con él son la población y el
territorio
Según cómo se relacionen entre sí el poder y el territorio en un estado, tradicionalmente se
distingue entre:
• Estado unitario: El Estado es uno en su estructura, en su elemento humano y en sus
límites territoriales. Esta es la forma de estado más simple y la primera con la que aparece
históricamente el Estado Moderno. Es la adoptada por Gran Bretaña, Uruguay, Paraguay, etc.
• Estado Federal: Está basado en la descentralización territorial del poder, de forma tal que
coexisten en él un Gobierno federal, que detenta y ejerce el poder sobre todo su territorio y
todas las personas que habitan en él, por una parte y por la otra, una pluralidad de estados
miembros (en el caso argentino se denominan provincias), cada uno de los cuales ejerce
poder dentro del respectivo límite territorial sobre los habitantes de cada uno de ellos.
Carecen de derecho de secesión (no pueden separarse) y nulificación (no pueden negarse a
aplicar las decisiones adoptadas por las autoridades federales) Esta forma de estado ha sido
adoptada por Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil, Méjico, entre otros países.
• Confederación: Es una asociación entre Estados soberanos, cada uno de los cuales es
sujeto del orden internacional, que se unen por un pacto o tratado, por el que se crea un
órgano permanente (dieta) a cargo de las competencias establecidas en el pacto de alianza.
Una característica peculiar que diferencia la Confederación del Estado federal, radica en que
aquella carece de poder directo sobre los habitantes de los Estados confederados, quienes
conservan los derechos de secesión (separarse de la confederación) y nulificación (negarse
a aplicar las decisiones emanadas del órgano de la confederación). Por ejemplo, Unión

17
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Europea.
1.5 FEDERALISMO ARGENTINO
Nuestro estado federal surge con la constitución histórica de 1853. Se llama República
Argentina, y es un estado nuevo u originario.
Sin embargo, histórica y cronológicamente, nuestro federalismo no fue una creación repentina
y meramente racional del poder constituyente, sino todo lo contrario, una recepción de fuerzas
y factores que condicionaron su realidad sociológica.
La constitución argentina de 1853-1860 acoge la forma federal de estado. Ella importa una
relación entre el poder y el territorio, en cuanto el poder se descentraliza políticamente con
base física, geográfica o territorial.
El federalismo es la forma opuesta a la unitaria, que centraliza territorialmente al poder del
estado
Ideológicamente, desde la Revolución de Mayo se perfilaron los dos sectores de opinión: el
unitario y el federal, que en una pincelada muy rápida podemos hacer coincidir
respectivamente, con las minorías, cultas, liberales, porteñistas, centralistas, monárquicas,
etc., y con la masa popular e inorgánica, republicana y federalista. Sin embargo, la oposición
entre Buenos Aires y el interior no permite identificar en una coincidencia perfecta al
unitarismo con la primera y al federalismo con el segundo, bien que provisoriamente pueda
situarse, para la comprensión del proceso, al núcleo representativo del movimiento unitario
en la capital, y al pueblo federal en la campaña.
Relaciones de subordinación, participación y coordinación
La estructura constitucional de nuestra federación presenta los rasgos fundamentales de
todos los estados federales, a saber, las tres relaciones vertebrales:
• La subordinación: La relación de subordinación se expresa en la llamada supremacía
federal.
La relación de subordinación no permite decir que los “gobiernos” provinciales se subordinan
al “gobierno” federal, ni siquiera que las “provincias” se subordinan al “estado” federal, porque
lo que se subordina es el “orden jurídico” provincial al “orden jurídico” federal. Aquellas
formulaciones no son, en rigor, correctas.
A partir de la reforma de 1994 podemos comprender que el principio de subordinación viene
formulado por la interrelación de los arts. 5º, 31, 123, y 75 incisos 22 y 24. A su modo, hay
que computar asimismo el art. 128, que reproduce el texto del viejo art. 110.
• La participación: La relación de participación implica reconocer en alguna medida la
colaboración de las provincias en la formación de decisiones del gobierno federal. Nuestra
constitución la institucionaliza componiendo dentro del gobierno federal al órgano congreso
con una cámara de senadores, cuyos miembros representan a las provincias. Nuestro
bicamarismo responde, pues, a la forma federal del estado. Cabe también incluir, con un
sentido amplio de la relación de participación, todo lo que el llamado federalismo concertado

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presupone en materia de negociación, cooperación, coordinación, y lealtad federal


• La coordinación: La relación de coordinación delimita las competencias propias del
estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir o repartir las competencias que caen
en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales. Para ello, el derecho comparado
sigue sistemas diversos:
o todo lo que la constitución federal no atribuye al estado federal, se considera reservado
a los estados miembros;
o inversamente, todo lo que la constitución federal no atribuye a los estados
miembros, se considera reservado al estado federal,
o enumeración de las competencias que incumben al estado federal y a los estados
miembros.
Sistema de distribución de competencias en el federalismo argentino
Nuestra constitución ha escogido el primer sistema. Así lo estipula el art. 121: “las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
En el reparto de competencias, suele hacerse distinción entre:
• Entre las competencias exclusivas del gobierno federal podemos citar
enunciativamente: intervención federal; declaración del estado de sitio; relaciones
internacionales; dictar los códigos de fondo o de derecho común y las leyes federales o
especiales, etc. En general, y como principio, la casi totalidad de competencias asignadas a
los órganos de gobierno federal por la constitución pueden considerarse exclusivas del estado
federal. Paralelamente a estas competencias exclusivas, hallamos en los arts. 126 y 127 las
que están prohibidas a las provincias. Debemos dejar aclarado que las competencias
exclusivas del estado federal no requieren estar taxativa ni expresamente establecidas a su
favor en la constitución, porque las hay implícitas. Dentro de estas competencias implícitas,
hay un tipo especialmente contemplado por la constitución que es el de los llamados “poderes
implícitos del congreso”, reconocidos en el art. 75 inc 32.
• Entre las competencias exclusivas de las provincias, cabe incluir: dictar la
constitución provincial, establecer impuestos directos, dictar sus leyes procesales, asegurar
su régimen municipal y su educación primaria, etc. Esta masa de competencias se encuentra
latente en la reserva del art. 121, y en la autonomía consagrada por los arts. 122 y 123, con
el añadido del nuevo art. 124. Como principio, las competencias exclusivas de las provincias
se reputan prohibidas al estado federal. Las competencias exclusivas de las provincias se
desdoblan en: b’) las no delegadas al gobierno federal; b’’) las expresamente reservadas por
pactos especiales.
• Entre las competencias concurrentes, o sea, las que pertenecen en común al estado
federal y a las provincias, se hallan: los impuestos indirectos internos, y las que surgen del
art. 125 concordado con el 75 inc. 18, más las del art. 41 y el art. 75 inc. 17
• Hay competencias excepcionales del estado federal, es decir, las que en principio y
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habitualmente son provinciales, pero alguna vez y con determinados recaudos entran en la
órbita federal. Así, el establecimiento de impuestos directos por el congreso, cuando la
defensa, seguridad común y bien general lo exigen, y por tiempo determinado (art. 75 inc. 2º).
Hay competencias excepcionales de las provincias en iguales condiciones. Así, dictar los
códigos de fondo o de derecho común hasta tanto los dicte el congreso (art. 126), y armar
buques de guerra o levantar ejércitos en caso de invasión exterior o de un peligro tan
inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal (art. 126).
• Hay también facultades compartidas por el estado federal y las provincias, que no
deben confundirse con las “concurrentes”, porque las “compartidas” reclaman para su
ejercicio una doble decisión integradora: del estado federal y de cada provincia participante
(una o varias). Por ej.: la fijación de la capital federal, la creación de nuevas provincias (arts.
3º y 13), etcétera.
Sub eje temático 2: DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS
2.1 Conceptos de: declaraciones, derechos y garantías
• Declaración Son formas generales, es una afirmación, una elección entre posibles, una
toma de postura de la Nación, considerada en sí misa y en su relación con otros Estados, las
provincias, la iglesia, etc., como ejemplo citamos el artículo 1, 2, 3, entre otros.
• Derechos son atribuciones, facultades, potestades expresamente reservadas por los
hombres para sí al momento de suscribir el pacto constitucional, destinados a ser ejercido
erga omnes Como ejemplo citamos el artículo 14, 14bis, 15, 16,17, entre otros.
• Garantía: es un remedio, un camino o vía procesal en manos de los ciudadanos para
asegurar el pleno ejercicio de los derechos y lograr la reparación de un derecho constitucional
violado, menoscabado, etc. como ejemplo citamos el artículo 18, 19 43, entre otros.
2.1.1- Los derechos de primera, segunda y tercera generación
• La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron
los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de
Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar
la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder
en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los
asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho
a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad.
Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a la huelga, el
derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc.
Derechos del art. 14; Derechos civiles:
• trabajar y ejercer industria;
• navegar;
• comerciar;
• petición;
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• libertad ambulatoria;
• libre expresión de ideas por la prensa;
• propiedad;
• asociación;
• libre profesión del culto;
• enseñar y aprender
• La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos
derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante
el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las
mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en
promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida
adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el
derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.
Derechos del art. 14 bis; Derechos sociales:
Derechos individuales del trabajador
• protección legal del trabajo;
• condiciones dignas de labor;
• jornada limitada;
• descanso y vacaciones pagadas;
• retribución justa;
• salario mínimo, vital y móvil;
• igual remuneración por igual tarea;
• participación en las ganancias de las empresas;
• control de la producción y colaboración en la dirección;
• protección contra el despido arbitrario;
• estabilidad en el empleo público;
Derechos colectivos de los trabajadores
• organización sindical libre y democrática;
• concertación de convenios colectivos de trabajo;
• conciliación y arbitraje;
• huelga;
• garantías a los representantes gremiales;
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Derecho seguridad social


• beneficios de la seguridad social;
• seguro social obligatorio;
• jubilaciones y pensiones móviles;
• protección integral de la familia;
• defensa del bien de familia;

• compensación económica familiar;


• acceso a vivienda digna
• La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo
XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las
personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y
constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad.
Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la
paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos
disfrutar.
Derechos del art. 41; Derechos civiles y sociales:
• preservación del ambiente;
• preservación del patrimonio natural y cultural;
• preservación de la diversidad biológica;
• información y educación ambientales;
• no ingreso al territorio de residuos peligrosos y radiactivos.
Derechos del art. 42; Derechos civiles y sociales de consumidores y usuarios:
• protección de salud, seguridad e intereses económicos;
• información adecuada y veraz;
• libre elección;
• condiciones de trato equitativo y digno;
• defensa de la competencia;
• calidad y eficiencia de los servicios;
• asociaciones de consumidores y usuarios.

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2.1.2 GARANTIAS
En todo proceso se deben respetar el conjunto de reglas legales y de equidad que defienden
los derechos humanos: Defensa, Juez natural, Prueba y Sentencia fundada, pero cobran
mayor relevancia en el proceso penal, toda vez que está en riesgo la libertad de la persona.
De esta garantía en general se desprenden en particular aquellos tópicos especialmente
contenidos en el Artículo 18
garantías durante el proceso: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, La necesidad de juicio previo reafirma la
obligatoriedad del Estado de actuarpor sus órganos constitucionales la jurisdicción, regidos
además por las leyes de fondo y de forma que deben ser previas al hecho del proceso.
Se fija también la aplicación irretroactiva de la ley en general, cuyo principio cede frente a la
máxima de la aplicación de la ley más benigna.
garantías para la condena:
• Principio de inocencia que se mantiene hasta la condena definitiva, lo que también implica
que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
• Prohibición analógica de la ley penal, su interpretación extensiva, en virtud del principio
de legalidad y de reserva penal.
• Mantenimiento de la libertad, salvo que se perjudique los fines del proceso o se tema que
el imputado eludirá el accionar de la justicia.
• Institutos: excarcelación bajo caución juratoria o fianza real, pena de ejecución
condicional y libertad condicional. La sentencia arbitraria se origina en el incumplimiento del
debido proceso y de garantías procesales.
• Prohibición de la pena de muerte por razones políticas de los tormentos y azotes Quedan
abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los
azotes. La pena es instrumento de seguridad y defensa social no de castigo, Las cárceles de
la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en
ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.
Artículo 8 convención americana sobre derechos humanos (pacto de san José).
Garantías judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma del juzgado o tribunal;
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b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según
la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo
establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,


como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

i) La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

f) El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

g)El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

AMPARO

la acción destinada a tutelar los derechos y libertades que, por ser diferentes de la libertad
corporal o física, escapan a la protección judicial por vía del habeas corpus.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida d amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su
finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y
en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de
aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la
acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá
de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

• Amparo individual
legitima a “toda persona” en la medida en que esa persona sufra en un
derecho suyo la violación que la norma define como acto lesivo.
• Amparo colectivo
también exige que exista un acto lesivo, pero circunscribe los bienes
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jurídicos y los derechos protegidos por esa vía, y simultáneamente


establece quiénes tienen disponibilidad de acudir al amparo para
lograr esa misma protección

Si bien cada uno de los dos párrafos delinea los respectivos diseños de cada
clase de amparo que hemos explicado, conviene no incomunicarlos
excesivamente.
Como principio general, cabe afirmar que hay pautas que han de tenerse como
comunes, aun cuando figuran en el párrafo primero.
o Fundamentalmente, la habilitación del control judicial de
Constitucionalidad no se limita al amparo de dicho primer párrafo, sino
que se extiende al del segundo.
o Igualmente, la procedencia del amparo en ambos existe tanto cuando el
acto lesivo proviene de autoridad pública como de particulares.
o Los bienes, derechos e intereses cubiertos por el párrafo segundo
también pueden derivar de la constitución, de uno o más tratados, o de
las leyes.
o Por fin, la tipicidad de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto, o de
la omisión lesivos resulta exigible para el amparo del segundo párrafo, así
como ha de darse por cierto que también la amenaza es configurativa de
lesión en el mismo caso
• Habeas data El bien jurídico protegido son los datos personales
El habeas data presenta un contenido multidireccional. Indagándolo, se
advierte la siguiente variedad posible de fisonomías:
o El habeas data informativo para recabar:
qué datos personales se encuentran registrados;
con qué finalidad se han obtenido y se hallan registrados;
de qué fuente se han obtenido los datos (salvo si se trata de
fuentes periodísticas, u otras fuentes resguardadas por secreto
profesional);
o El habeas data rectificador para:
corregir datos archivados que son falsos o inexactos;
actualizar o adicionar datos atrasados o incompletos;
o El habeas data de preservación para:
excluir datos archivados que integran la información personal
denominada “información sensible” (por ejemplo, los referidos a
orientación sexual, identidad étnica o racial, religión, ciertas
enfermedades, ideas políticas, etc.);
reservar en la confidencialidad ciertos datos archivados que hacen
a informaciones legalmente acumuladas, pero innecesarias y
sustraídas al acceso de terceros, o susceptibles de originar daño a
la persona si son conocidas por terceros
o Puede haber un habeas data mixto, que tiende a más de una

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finalidad entre las antes expuestas

• Habeas corpus
Dentro de las variadas categorías de habeas corpus, cabe mencionar:
o el habeas corpus clásico, o de reparación, que tiende a rehabilitar
la libertad física contra actos u omisiones que la restringen o
impiden sin orden legal de autoridad competente;
o el habeas corpus preventivo, que se dirige a frenar las
“amenazas” ciertas e inminentes para la libertad física;
o el habeas corpus correctivo contra toda forma ilegítima que agrava
la condición de una persona legalmente privada de su libertad;
o el habeas corpus restringido contra molestias que perturban la
libertad de locomoción, sin llegar a la privación de libertad
(seguimientos, vigilancias, impedimentos de acceder a lugares
como el domicilio, el sitio de trabajo o estudio, etc.).

Sub-eje temático 3: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER


3.1. Poder Legislativo
Estructura y composición

El congreso es un órgano del poder.

• Es órgano colegiado, porque se compone de varios individuos (diputados


y senadores),
• es órgano complejo porque cada una de sus cámaras tiene naturaleza de
órgano.

Nuestro congreso es bicameral porque el estado es federal: el bicamarismo


federal tiene su modelo en la constitución de los Estados Unidos, y responde a
la teoría de que la cámara de representantes (diputados) representa al “pueblo”,
y la de senadores a los estados miembros o provincias
Artículo 44- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de
Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo
de la Nación.

• Senadores:

• Composición: El senado se compone de tres senadores por cada


provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires.
La Cámara está integrada por 72 senadores, tres por cada uno de
los 24 distritos autónomos que integran la federación (23 provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a los cuales representan.
• Requisitos:

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o edad de treinta años,


o haber sido seis años ciudadano de la nación,
Doctrinariamente, la ciudadanía (pese a que nuestra
constitución la identifica con la nacionalidad “política”) es
una cualidad jurídica (o condición jurídica) del hombre que
consiste en un “status” derivado del derecho positivo, cuyo
contenido está dado por el ejercicio de los derechos
políticos.

o disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o


entrada equivalente, en DESUSO
o y ser natural de la provincia que lo elige o con dos años de
residencia inmediata en ella. Así lo establece el art. 55.

• Duración: duran seis años, y son reelegibles indefinidamente (este


adverbio no figura en la cláusula de reelección de los diputados del
art. 50). El senador se renueva a razón de una tercera parte de los
distritos electorales cada dos años.
Como el período senatorial que era de nueve años se ha reducido
a seis, y además no se amputó el lapso de desempeño de quienes
en 1994 ocupaban su banca de acuerdo al texto anterior a la
reforma, la disposición transitoria cuarta de la constitución
reformada

• Diputados:
La cámara está integrada por 257 diputados nacionales
• Composición: El art. 45 dispone que la cámara de diputados se
compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo
de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la capital en
caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos
electorales de un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios; el
número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil
habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos
ARTICULO 3º - El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada
161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se
agregará, por cada distrito, la cantidad de tres (3) diputados, no pudiendo en
ningún caso ser menor de cinco (5) diputados ni inferior a la que cada distrito
tenía al 23 de marzo de 1976. El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego ,
Antártida e Islas del Atlántico Sud, elegirá dos (2) diputados. (LEY 22847)

• Duración: Los diputados duran cuatro años, y son reelegibles, pero


la cámara se renueva por mitad cada bienio, (a cuyo efecto, los
nombrados para la primera legislatura debían sortear, luego que se
reunieran, los que habrían de salir en el primer período; el primer
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sorteo tuvo lugar el 13 de julio de 1855).


• Requisitos Para ser diputado se requiere haber cumplido
veinticinco años de edad, tener cuatro años de ciudadanía en
ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija o con dos años
de residencia inmediata en ella
• Elección: La elección de los diputados se efectúa de modo directo
y a simple pluralidad de sufragios, considerándose a las provincias,
a la ciudad de Buenos Aires y a la capital federal como distritos
electorales de un solo estado

El vicepresidente de la república es el presidente nato del senado. Con respecto al poder


ejecutivo, es un órgano al margen de él —extrapoderes—, pero con respecto al senado, lo
integra a título propio como presidente nato. Sin embargo, sólo dispone de “voto” en caso de
empate (art. 57), lo que no debe interpretarse como impidiéndole tener “voz”.

Mayoría absoluta no es, como vulgarmente se sostiene, la “mitad más uno”, sino “más de la
mitad” de los miembros, que es cosa distinta, porque si —por ej.— suponemos 187
legisladores, más de la mitad son 94, mientras la mitad más uno son 95.

Atribuciones
Hay que pasar revista a los 32 incisos del art. 75 para comprenderlo; no vamos
a transcribir los que son pertinentes, pero sí a citarlos. Así, al adjudicar las
competencias congresionales encontramos que:
a) el inc. 2º sobre coparticipación federal impositiva señala las pautas de valor
que han de tomarse en cuenta para la distribución de la recaudación;
b) el inc. 17 contiene derechos de los pueblos indígenas argentinos;
c) el inc. 19 en sus cuatro párrafos suma referencias principistas para el orden
socioeconómico, para el crecimiento y el desarrollo desigualitario, para la
educación y la cultura;
d) el inc. 22 alude a instrumentos internacionales sobre derechos humanos;
e) el inc. 23, a la igualdad real y a los derechos;
f) el inc. 24, cuando prevé los tratados de integración supraestatal, también
impone pautas valorativas.
Debemos tener en cuenta que también hay competencias dispersas; como por
ejemplo art 13.
Facultades privativas
En el funcionamiento de este órgano colegiado la carta magna, respetando la
representación de cada Cámara ha dispuesto facultades privativas de cada una,
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a continuación, detallamos algunas:


Artículo 52 Diputados acusa en juicio político.
Artículo 59 y 60 Senadores es Cámara de juzgamiento en juicio político. Artículo
99 inciso 4, 7 ,13 y 19 brindar acuerdo a la designación de magistrados y
funcionarios.
Artículo 61 declarar en estado de sitio
Privilegios parlamentarios
Entre los privilegios colectivos se incluyen:
• el juzgamiento por cada cámara de la validez de “elección-derecho-título”
de sus miembros;

• la competencia de cada cámara para hacer su reglamento;

• el poder disciplinario de cada cámara sobre sus propios miembros, y aun


sobre terceros extraños;

• El derecho de cada cámara de hacer comparecer a su sala a los ministros


del poder ejecutivo;

• se incluye también como privilegio el aceptar las renuncias que


voluntariamente hacen de sus cargos los legisladores.

Entre los privilegios personales se cita:


• la inmunidad de opinión y expresión;
• la inmunidad de arresto;
• el desafuero;
• la dieta.
Bidart Campos considera que el desafuero es a la vez un privilegio “personal” y
un privilegio “colectivo”; lo primero, porque protege al legislador; lo segundo,
porque implica para la cámara la disponibilidad de poner o no a sus miembros a
la orden de un juez.
La dieta o remuneración no es, a nuestro juicio, un privilegio, porque al no tener
garantía de irreductibilidad (como la tienen —por ej.— las retribuciones de los
jueces en el art. 110) nos parece que sólo reviste el carácter de una
compensación por el servicio, sin naturaleza de garantía funcional, como mero
salario.

Desafuero
Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra
cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá
cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y
29
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Dice el artículo que cuando se forme querella por escrito ante las justicias
ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario
en juicio público, podrá cada cámara con dos tercios de votos, suspender en sus
funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su
juzgamiento.
No se trata de un privilegio de irresponsabilidad que implique una limitación
personal del alcance de la ley penal, sino de un antejuicio; consiste, pues, en un
impedimento que posterga ciertos actos en el proceso penal común hasta que
se hayan producido otros actos: desafuero, destitución, etc. Y en nuestro
régimen ni siquiera dilata la iniciación del proceso, sino sólo la privación de la
libertad o la condena.
Derecho parlamentario
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y organización del Poder
Legislativo de la Nación.
Procedimiento elaboración leyes

El proceso legislativo de formación de la ley consta de tres etapas o fases:


• la iniciativa o formulación del proyecto;
La iniciativa puede provenir del seno del mismo congreso, o del poder
ejecutivo y, con la reforma de 1994, también del cuerpo electoral en la
forma prevista en el art. 39 de la constitución.
• la constitutiva o de “sanción” del proyecto;
consistente en la sanción del proyecto, está a cargo del congreso y
transita por los cauces que regulan los arts. 78 a 84. Después de la
reforma, también puede insertarse el mecanismo de la consulta popular
previsto en el art. 40 de la constitución
• la de eficacia, o de promulgación y publicación de la ley. está a cargo del
poder ejecutivo;

CLASES DE MAYORIA
Mayoría absoluta: Para considerar que una decisión está siendo tomada por
mayoría absoluta, se ha de haber votado de manera favorable (o en contra) con
un mínimo de la mitad + 1 de los votos totales de todos los miembros, estén
presentes o no.
Mayoría simple: es cuando la mayoría de los votos, de los miembros presentes,
deciden a favor o en contra de una propuesta. Esto es así debido a que el
recuento de los cómputos se hace sólo sobre los miembros presentes de la
sesión, a la que asiste el quórum legalmente necesario, y no sobre la totalidad
de los miembros del órgano (como pasa en la mayoría absoluta)
30
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Mayoría cualificada: La que se atribuye a los casos a los que se les da especial
importancia. Puede ser de 2/3 o de 3/4 de los miembros.

3.2- PODER EJECUTIVO:


El “órgano-institución” que la constitución formal denomina poder ejecutivo se
individualiza en el “presidente de la Nación Argentina”.
Se adopta en nuestro sistema como poder unipersonal, solo lo ejerce el
Presidente de la Nación Artículo 87: El Poder Ejecutivo de la Nación será
desempeñado por un ciudadano con el título de “Presidente de la Nación
El vicepresidente que lo acompaña en la fórmula electoral forma parte del poder
Legislativo como presidente de la Cámara de Senadores.
Lo que decide la toma de posición acerca de la unipersonalidad o colegialidad
del ejecutivo es la interpretación del art. 100, que exige el refrendo y legalización
ministerial de los actos del presidente, por medio de la firma, sin cuyo requisito
esos actos carecen de eficacia.
• Si el presidente necesita del refrendo del jefe de gabinete y/o de uno o
más ministros para cumplir las funciones que le incumben como poder
ejecutivo, parecería que ese poder ejecutivo fuera colegiado. Así lo
entendió Matienzo, y así lo afirma actualmente Marienhoff
• . En la tesis de la unipersonalidad, en cambio, se afirma que el poder
ejecutivo es monocrático, porque está a cargo de un órgano-institución
portado por un solo individuo, que es el presidente de la república. A esta
posición nos hemos sumado, interpretando que el ministerio es un órgano
constitucional auxiliar, pero al margen del ejecutivo, y por ende, también
de la trinidad de poderes que la constitución institucionaliza
(extrapoderes)
Requisitos.: Artículo 89.- Para ser elegido presidente o vicepresidente de la
Nación, se requiere

• haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo,


habiendo nacido en país extranjero;
Seguimos sosteniendo que para nuestra constitución, “ciudadanía” y
“nacionalidad” son la misma cosa. El presidente debe ser ciudadano
nativo, o hijo de ciudadano nativo.
Lo que debe quedar en claro es que el hijo de argentino nativo que ha
nacido en el extranjero y que accede a la presidencia, no queda investido
por el art. 76 de la nacionalidad (o ciudadanía) argentina. Es un extranjero
a quien la constitución, sin convertirlo en argentino, le confiere condición
para ser presidente.
Esta clara interpretación personal nos lleva a decir que para el supuesto

31
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

recién referido se exime del requisito de tener seis años de ciudadanía,


que figura entre “las calidades exigidas para ser senador” del art. 55, al
que remite el art. 89.
• Renta anual de 2000 pesos fuerte:
El requisito de esta renta no parece provenir de un sentido económico, o
de privilegio por riqueza. Creemos, más bien, que el constituyente dio por
supuesto, en 1853, que el requisito de
“idoneidad” derivado de la educación y la cultura se recluía, con criterio
realista, en quienes por su “renta” habían tenido oportunidad de adquirir
una formación satisfactoria. O sea, estableció la renta como signo de que
quien la poseía tenía idoneidad.
De todos modos, la constitución material ha operado, con el cambio de
circunstancias logrado a raíz de la alfabetización y la culturalización, una
mutación por sustracción, por lo que la condición económica de la renta
—que hoy ya no revela idoneidad por sí sola— ha dejado de ser exigible,
y en una próxima reforma debe suprimirse, ya que en la de 1994 no se
hizo, y resulta un requisito anacrónico.
• tener la edad de treinta años,
• ciudadanía 6 años en ejercicio:
La ciudadanía con antigüedad de seis años no se aplica al presidente
cuando éste ha nacido en el país, porque la posee desde su nacimiento.
Tampoco rige para el extranjero que, como hijo de ciudadano nativo,
puede ser elegido conforme al art. 89 que, para tal supuesto, descarta al
requisito del art. 55.
Tampoco se aplica el haber nacido en la provincia que lo elige o tener dos
años de residencia inmediata en ella, porque el presidente no es elegido
por provincia alguna.
Por ende, el reenvío que efectúa el art. 89 al art. 55 merece prestarle
atención para excluir lo mucho que del segundo no resulta aplicable para
ser elegido presidente.

Elección presidente y vicepresidente.


Es interesante advertir como a los fines de la elección de presidente y vice de
manera indirecta, se pasó a un sistema de elección directa por voto popular y a
doble vuelta electoral. El artículo 94 enuncia el principio general mientras que el
artículo 97 y 98 se explayan sobre las dos únicas excepciones a la realización
de la segunda vuelta
Artículo 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el
pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional
conformará un distrito único.

32
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido
más de cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes
serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.

Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido
el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además,
existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos
afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus
integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.

La doble vuelta no se realiza cuando:


• en el primer acto electoral la fórmula más votada supera el 45% de los
votos afirmativos válidamente emitidos;
• en ese primer acto electoral la fórmula más votada alcanza el 40% al
menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además hay una
diferencia mayor del 10% respecto del total de votos afirmativos emitidos
válidamente a favor de la fórmula que le sigue en número de votos.
Cuando no concurre ninguna de estas dos hipótesis, se debe realizar un segundo
acto electoral para que el electorado activo elija entre las dos fórmulas más
votadas en la primera vuelta. La segunda tiene lugar dentro de los treinta días
de realizada la anterior.

Atribuciones.
El presidente, a pesar de haber delegado por la Constitución reformada,
atribuciones en la figura del jefe de Gabinete, aún conserva las tradicionales
cuatro jefaturas, a saber, jefe de Estado, responsable político de la
administración general del país, jefe del gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Podemos ver sus atribuciones y funciones en el artículo 99 con sus 20 incisos.
Veremos alguno de esos incisos:

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la


administración general del país.

• 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y


hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites


ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con
el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la


medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

El art. 76 prohíbe la delegación legislativa por parte del congreso a favor


del poder ejecutivo. Por su lado, y en consonancia, el art. 99 inciso 3º,
dice en su párrafo segundo que “el poder ejecutivo no podrá en ningún
caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo”
Sus párrafos tercero y cuarto encauzan y ordenan el trámite para los
decretos de necesidad y urgencia:
• solamente circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el
procedimiento legislativo ordinario, habilitan el dictado de decretos
de necesidad y urgencia; pero:
• están absolutamente prohibidos en materia penal, tributaria,
electoral, y en el régimen de partidos políticos;
• deben emanar del presidente de la república, por decisión
adoptada en acuerdo general de ministros, los que han de
refrendarlos juntamente con el jefe de gabinete de ministros;
• el jefe de gabinete de ministros tiene que someter personalmente,
dentro de los diez días, el decreto a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente del congreso;

34
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• dicha Comisión debe elevar su despacho en el plazo de otros días


al plenario de cada una de las cámaras para su expreso
tratamiento;
• las cámaras han de considerar ese despacho en forma inmediata.

dos parámetros que traza el art. 99 inc. 3º;


o circunstancias excepcionales que hacen imposible el trámite
legislativo;
o necesidad y urgencia de suplir dicho trámite mediante un
decreto.
“necesidad” y “urgencia” califican una situación que excede al
voluntarismo subjetivista del presidente de la república y que descarta
cualquier apremio basado en su mero interés o conveniencia.
• 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios
de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión
pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el


cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco
años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se
harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

• 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.

• 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.

• 20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso
de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS:


El Jefe de Gabinete de Ministros, figura nueva, se incorpora en el artículo 100 en
que se dispone su designación, remoción, y funciones Con su imagen se
pretendió crear una suerte de fusible del sistema político para momentos de
crisis, sin embargo, su figura se ve opacada hasta la fecha por el excesivo
protagonismo del presidente de la Nación
Designación
Es designado por el Poder Ejecutivo.
Atribuciones

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Artículo 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial, tendrá a su cargo el despacho de los
negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma,
sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le


corresponde:

1. Ejercer la administración general del país.


2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le
atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del
ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.

3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que


correspondan al presidente.

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo


de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión,
en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso


de ausencia del presidente.

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo


tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.


8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga
de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los
mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes
ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los
respectivos departamentos.

11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras
solicite al Poder Ejecutivo.

12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y
los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez
días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.

Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por
mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de
una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros
de cada una de las Cámaras.

Ha de tenerse en cuenta que el mismo art. 101, hace alusión a la moción de


censura o interpelación:

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de


cualquiera de las cámaras puede interpelarse al jefe de gabinete; cada
cámara, separadamente de la otra, inviste esta facultad, que la norma
denomina “interpelación”, y que posee como objetivo el tratamiento de una
moción de censura;
• Por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las
cámaras (o sea, de ambas) el jefe de gabinete puede ser removido de su
cargo; aquí hace falta la coincidencia de las dos cámaras en la remoción,
con el quorum de votos indicado.
Remoción
• Por juicio político
• Por decisión del poder ejecutivo
• Tener en cuenta la moción de censura

3.3 PODER JUDICIAL:


Organización del poder judicial de la Nación. Designación, remoción
En primer lugar, conviene advertir que el poder judicial se compone de varios
órganos. Jueces y tribunales de múltiples instancias, más el Consejo de la
Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, integran una estructura vertical, que
se corona en el órgano máximo y supremo, que es cabeza del poder judicial: la
Corte Suprema. A estos órganos, bien que componen el gobierno y tienen a su
cargo una función del poder, se los considera “no políticos”, por la diferencia que
acusan en relación con el órgano ejecutivo y con el congreso. Se habla también,
por eso, de independencia del poder judicial.
La cabeza del Poder Judicial está en la. Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Corte Suprema de Justicia de la Nación
Requisitos:
Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser
abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para
ser senador.

Los ocho años de ejercicio no deben interpretarse como de ejercicio de la


profesión liberal correspondiente al abogado; puede bastar el ejercicio en
cualquier cargo, función o actividad — públicos o privados— que exigen
la calidad de abogado. Y aún más, sería suficiente la antigüedad

constitucional, reunida desde la obtención del título habilitante, aunque no


existiera ejercicio de la profesión o de cargos derivados de ella. Privilegios
• Intangibilidad remuneraciones

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

La remuneración de los jueces es determinada por la ley, y que no


puede ser disminuida “en manera alguna” mientras permanezcan
en sus funciones.
• Inamovilidad en su cargo
A veces se interpreta que la inamovilidad ampara únicamente
contra la “remoción”, que es la violación máxima. Sin embargo, la
inamovilidad resguarda también la “sede” y el “grado”. Un juez
inamovible no puede ser trasladado sin su consentimiento (ni
siquiera dentro de la misma circunscripción territorial), ni cambiado
de instancia sin su consentimiento (aunque significara ascenso). Y
ello porque su nombramiento lo es para un cargo judicial
determinado, y ese status no puede ser alterado sin su voluntad.
De este modo, la inamovilidad vitalicia se integra y complementa
con la inamovilidad en el cargo ocupado y en el lugar donde se
desempeña.
Actualmente, el art. 99 inc. 4º ha establecido en su párrafo tercero
un término al desempeño de los jueces inferiores a la Corte en
razón de su edad: al cumplir setenta y cinco años cesan, salvo que
recaiga un nombramiento nuevo precedido del acuerdo del senado;
la nueva designación de magistrados cuya edad sea la indicada u
otra mayor se puede hacer por cinco años, susceptibles de
repetirse indefinidamente mediante el mismo trámite.

• Tribunales inferiores La designación de los jueces inferiores la realiza el


presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una
terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el
Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien
le corresponde el control directo de los jueces y la administración del
Poder.
Remoción
• Juicio político: La Constitución Argentina establece en su artículo 53 la
potestad a la cámara de diputados de acusar ante el senado
• al presidente
• vicepresidente
• jefe de gabinete de ministros

• ministros
• miembros de la Corte Suprema
En las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos,
• por mal desempeño: estimamos que el mal desempeño puede
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

no ser doloso ni culposo, y provenir — por ej. — de causas


ajenas a la voluntad del funcionario. Un presidente que perdiera
el uso de la razón, o padeciera una hemiplejia, y no renunciara
o no pudiera renunciar, sería pasible de juicio político. El hecho
de que la constitución hable de responsabilidad, de acusación
y de declaración de culpabilidad no tiene alcance subjetivo, sino
objetivo —e incluso, en casos como los ejemplificados, extraño
a la propia voluntad del imputado—
• por delito en el ejercicio de sus funciones
• por crímenes comunes
Diferente es la causa penal de “delito” en el ejercicio de las
funciones y de “crímenes” comunes, porque ella necesita la
incriminación legal de la conducta (sobre la base de que no hay
delito sin ley previa) lo cual significa que el senado debe moverse
dentro del marco de las figuras del código penal, y que no puede
encuadrar la causa penal del art. 53 de la constitución si le falta
aquella incriminación.
• Jurado de enjuiciamiento Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de
la Nación serán removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado
de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula
federal.

Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte
condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes
ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso,
reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la
decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.

En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y


procedimiento de este jurado.

El procedimiento actual se desdobla: en una primera etapa, el Consejo de


la Magistratura acusa al decidir la apertura del procedimiento —y puede
suspender al juez—; en la segunda etapa, interviene el jurado de
enjuiciamiento, que puede remover, o no. Se trata de una relación entre
dos órganos —Consejo y jurado— que forman parte —ambos— del poder
judicial, por lo que cabe calificar a esa relación como intraórgano.

"Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento


estará integrado por siete miembros de acuerdo a la siguiente composición:

Dos jueces

Cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados
de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los representantes de
la mayoría y la otra con los de la primera minoría.

Un abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos los
abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en las
Cámaras Federales del interior del país que reúnan los requisitos para ser elegidos
39
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los
meses de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada
estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para
reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e


inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. El miembro elegido en
representación de los abogados estará sujeto a las mismas inmunidades e
incompatibilidades que rigen para los jueces

En la tríada de poderes se ha pretendido dotar de toda independencia al Poder Judicial, tanto como
garantía republicana como por imperio de la defensa de los derechos del hombre. Es imprescindible
garantizar entonces la permanencia en el cargo

Remoción Juicio político Jurado de


enjuiciamiento
¿Quienes? • Presidente Miembros tribunales
• Vice inferiores
• Jefe de gabinete
• Ministros
• Miembros CSJN
causas • Mal desempeño •Mal desempeño
funciones funciones
• Crímenes comunes • Crímenes
• Delito ejercicio comunes
funciones • Delito ejercicio
funciones
¿Cómo? Diputados acusa Sorteados
Senadores juzga semestralmente por el
Consejo Magistratura.
• 2 jueces
• 2 senadores
• 2 diputados
• 1 abogado
federal

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección
de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la


representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.


2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los
tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de


justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.


5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la
suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean
necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios
de justicia.

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

El primer párrafo del art. 114 diseña la competencia del Consejo con una
bifurcación:
• seleccionar a los magistrados, y
• administrar el poder judicial.
En primer lugar, el desempeño de sus miembros es temporario, ya que la norma
habla de integración periódica. En segundo lugar, ordena procurar un equilibrio
entre las representaciones que invisten los funcionarios del Consejo:
• representantes de los órganos políticos resultantes de elección popular —
o sea, del congreso y del poder ejecutivo—;
• representantes de los jueces federales de todas las instancias;
• representantes de los abogados de la matrícula federal; y
• otras personas del ámbito académico y científico.
El número y la forma han de surgir de la ley.

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

1) El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación está integrado por veinte
consejeros/as, de acuerdo con la siguiente composición (artículo 2°, ley 24.937):
– El/la presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
– Cuatro jueces/zas del Poder Judicial de la Nación.
– Ocho legisladores/as nacionales. Cuatro en representación de la Honorable Cámara de
Senadores y cuatro de la Honorable Cámara de Diputados.
– Cuatro representantes de los/as abogados/as de la matrícula federal.
– Un/a representante del Poder Ejecutivo Nacional.
– Dos representantes del ámbito científico y académico.

2) En la integración del Cuerpo, cuatro jueces/zas del Poder Judicial de la Nación, elegidos
por sus pares, representan a la magistratura. La ley garantiza la representación igualitaria de
los/as jueces/zas de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados/as, con
competencia federal del interior del país (artículo 2°, ley 24.937).

3) Cuatro abogados/as de la matrícula federal, elegidos por sus pares, representan a la


abogacía en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. La ley garantiza la
presencia de abogados/as del interior del país (artículo 2°, ley 24.937).

4) Dos consejeros/as representan el ámbito científico y académico en el Consejo de la


Magistratura de la Nación (artículo 2°, ley 24.937):
– Un/a profesor/a titular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales.
– Una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor/a de menciones
especiales en ámbitos académicos y/o científicos.

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

MINISTERIO PÚBLICO
La reforma constitucional también incorporó como órgano extra poder al
Ministerio Público Fiscal
Artículo 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y
autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República.

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación


y los demás miembros que la ley establezca.

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

El art. 120 solamente menciona a dos de sus funcionarios:


• el Procurador General de la Nación y

• el Defensor General de la Nación.


Reglamentado a posterioridad por ley Nº 24946 Ley Orgánica del Ministerio
Público Fiscal

CONSTITUCIONAL
AMPARO Acción destinada a tutelar los derechos y libertades
que, por ser diferentes de la libertad corporal o física,
escapan a la protección judicial por vía del habeas
corpus. (Regulado Art 43 CN)
AMPARO COLECTIVO Se trata de la Acción de amparo cuando se ejercita
para proteger bienes de incidencia colectiva o cuando
varias personas se unen para defender derechos que un
grupo tiene en común. (Regulado Art 43 CN)
AMPARO INDIVIDUAL Legitima a “toda persona” en la medida en que esa
persona sufra en un derecho suyo la violación que la
norma define como acto lesivo. (Regulado Art 43 CN)
BLOQUE DE Puede entenderse, según cada sistema en cada estado,
CONSTITUCIONALIDAD un conjunto normativo que parte de la constitución, y
que añade y contiene disposiciones, principios y
valores que son materialmente constitucionales fuera
del texto de la constitución escrita
COMPETENCIAS Reclaman para su ejercicio una doble decisión
COMPARTIDAS integradora: del estado federal y de cada provincia
participante (una o varias). Por ej.:
la fijación de la capital federal, la creación de nuevas
provincias (arts. 3º y 13), etcétera.
COMPETENCIAS Las que pertenecen en común al estado federal y a las
CONCURRENTES provincias, se hallan: los impuestos indirectos

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

internos, y las que surgen del art. 125 concordado con


el 75 inc. 18, más las del art. 41 y el art. 75 inc. 17
CONCORDATOS Tratado con la Santa Sede
CONFEDERACION Es una asociación entre Estados soberanos, cada uno
de los cuales es sujeto del orden internacional, que se
unen por un pacto o tratado, por el que se crea un
órgano permanente (dieta) a cargo de las
competencias establecidas en el pacto de alianza
CONGRESO Es un órgano del poder. Colegiado, porque se
compone de varios individuos (diputados y
senadores), Complejo porque cada una de sus cámaras
tiene naturaleza de órgano.
CONSEJO DE LA El Consejo de la Magistratura de la República
MAGISTRATURA Argentina es un órgano constitucional multisectorial
creado en 1994, que tiene a su cargo la selección de
los jueces federales y nacionales, así como el control
disciplinario de los mismos y la administración del
Poder Judicial de la Nación. (Regulado Art 114 CN)
CONSTITUCION Ley suprema de la Nación
CONTENIDOS PETREOS Aquellos contenidos de la Constitución que no pueden
Ser reformados.
CONTROL DE A los fines de verificar el respeto al orden jerárquico
CONSTITUCIONALIDAD de las normas debe de regir este control.
CONTROL DE Cuando hay un órgano jurisdiccional único y
CONSTITUCIONALIDAD específico, al que se reserva la competencia exclusiva
CONCENTRADO de ejercer el control (por ej.: Italia, Uruguay, España,
etc.); (a veces, ese órgano jurisdiccional no forma
parte del poder judicial, sino que se considera un
órgano extrapoder, como en Italia); (modelo
austriaco)
CONTROL DE Cuando cualquier órgano jurisdiccional -y todos-
CONSTITUCIONALIDAD pueden ejercer el control.
DIFUSO
CONTROL DE Cuando el control es tanto difuso, como concentrado.
CONSTITUCIONALIDAD Por ejemplo, Córdoba
DUAL
CONTROL Dicho control se moviliza dentro de la administración
JURISDICCIONAL DE de justicia o poder judicial
CONSTITUCIONALIDAD
DECLARACION Son formas generales, es una afirmación, una elección
entre posibles, una toma de postura de la Nación,
considerada en sí misa y en su relación con otros
Estados, las provincias, la iglesia, etc., como ejemplo
citamos el artículo 1, 2, 3, entre otros.
DEFENSOR GENERAL DE Es el jefe máximo del Ministerio Público de la
LA NACION Defensa. (Regulado art. 120 CN)
DERECHO NATURAL Es la doctrina tanto ética como jurídica que sostiene la
existencia de ciertos derechos inherentes a la
condición humana, es decir, que nacen junto con el
hombre y son previos, superiores e independientes
44
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

del derecho positivo (escrito) y el derecho


consuetudinario (costumbre
DERECHO Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y
PARLAMENTARIO organización del Poder Legislativo de la Nación.
DERECHOS Son atribuciones, facultades, potestades expresamente
reservadas por los hombres para sí al momento de
suscribir el pacto constitucional, destinados a ser
ejercido erga omnes Como ejemplo citamos el artículo
14, 14bis, 15, 16,17, entre otros.
DERECHOS HUMANOS Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral de la persona
DERECHOS PRIMERA Incluye los derechos civiles y políticos. Estos
GENERACION derechos fueron los primeros en ser reconocidos
legalmente a finales del siglo XVIII, en la
Independencia de Estados Unidos y en la Revolución
Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar
la libertad de las personas. (por ejemplo, art 14 CN)
DERECHOS SEGUNDA Recoge los derechos económicos, sociales y
GENERACION culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a
poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante
el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre
las personas, ofreciendo a todos las mismas
oportunidades para que puedan desarrollar una vida
digna (Regulado art 14 bis CN)
DERECHOS TERCERA Ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo
GENERACION XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la
solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el
mundo. Su función es la de promover unas relaciones
pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los
nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad.
(Regulados art 42, 41 CN)
DESAFUERO Bidart Campos considera que el desafuero es a la vez
un privilegio “personal” y un privilegio “colectivo”;
lo primero, porque protege al legislador; lo segundo,
porque implica para la cámara la disponibilidad de
poner o no a sus miembros a la orden de un juez.
(regulado art. 70 CN)
DIPUTADOS La Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
oficialmente Honorable Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, es, junto con la Cámara de
Senadores, una de las dos cámaras que conforman el
Congreso Nacional, que constituye el poder
legislativo de la República Argentina. Es conocida
informalmente como cámara baja, por oposición a la
Cámara de Senadores, conocida como cámara alta. La
cámara está integrada por 257 diputados nacionales
quienes representan directamente al pueblo de la
Nación.

45
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EJERCICIO DE LA Ejercer la ciudadanía es estar en pleno goce de las


CIUDADANIA disposiciones constitucionales. El derecho a la
ciudadanía implica, por tanto, por un lado, el derecho
a votar y ser votado, pero también el ejercicio efectivo
de la libertad como posibilidad concreta (no sólo
teórica o jurídica) de participar en la vida social, con
facultad de influencia y decisión.
ESTADO FEDERAL Está basado en la descentralización territorial del
poder, de forma tal que coexisten en él un Gobierno
federal, que detenta y ejerce el poder sobre todo su
territorio y todas las personas que habitan en él, por
una parte y por la otra, una pluralidad de estados
miembros (en el caso argentino se denominan
provincias), cada uno de los cuales ejerce poder dentro
del respectivo límite territorial sobre los habitantes de
cada uno de ellos.
ESTADO UNITARIO El Estado es uno en su estructura, en su elemento
humano y en sus límites territoriales. Esta es la forma
de estado más simple y la primera con la que aparece
históricamente el Estado Moderno. Es la adoptada por
Gran Bretaña, Uruguay, Paraguay, etc.
ETAPA DE INICIATIVA O En la que se establece que es necesario proceder a la
PRECONSTITUYENTE reforma y se la impulsa;
ETAPA DE REVISION O En la que la reforma se lleva a cabo
CONSTITUYENTE
ETAPA RATIFICATORIA En la que se confiere eficacia a la reforma realizada,
O DE EFICACIA para que tenga vigencia normológica. No está presente
en nuestro país.
FORMA DE ESTADO Afecta al estado mismo como estructura u
organización política. Es la forma del régimen, que
responde al modo de ejercicio del poder, y a la
pregunta de “¿cómo se manda?”.
FORMA DE GOBIERNO Es la manera de organizar uno de los elementos del
estado: el gobierno. Responde por eso a la pregunta de
“¿quién manda?”
GARANTIAS Es un remedio, un camino o vía procesal en manos de
los ciudadanos para asegurar el pleno ejercicio de los
derechos y lograr la reparación de un derecho
constitucional violado, menoscabado, etc. como
ejemplo citamos el artículo 18, 19 43, entre otros.
HABEAS CORPUS Tiende a rehabilitar la libertad física contra actos u
CLASICO omisiones que la restringen o impiden sin orden legal
de autoridad competente; (Regulado Art 43 CN)
HABEAS CORPUS Contra toda forma ilegítima que agrava la condición
CORRECTIVO de una persona legalmente privada de su libertad;
(Regulado Art 43 CN)
HABEAS CORPUS Se dirige a frenar las “amenazas” ciertas e inminentes
PREVENTIVO para la libertad física; (Regulado Art 43 CN)
HABEAS CORPUS Contra molestias que perturban la libertad de
RESTRINGIDO locomoción, sin llegar a la privación de libertad

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(seguimientos, vigilancias, impedimentos de acceder


a lugares como el domicilio, el sitio de trabajo o
estudio, etc.). (Regulado Art 43 CN)
HABEAS DATA El bien jurídico protegido son los datos personales
HABEAS DATA Para recabar: qué datos personales se encuentran
INFORMATIVO registrados; con qué finalidad se han obtenido y se
hallan registrados; de qué fuente se han obtenido los
datos (salvo si se trata de fuentes periodísticas, u otras
fuentes resguardadas por secreto profesional);
(Regulado Art 43 CN)
HABEAS DATA Para excluir datos archivados que integran la
PREVENTIVO información personal denominada “información
sensible” (por ejemplo, los referidos a orientación
sexual, identidad étnica o racial, religión, ciertas
enfermedades, ideas políticas, etc.);
reservar en la confidencialidad ciertos datos
archivados que hacen a informaciones legalmente
acumuladas, pero innecesarias y sustraídas al acceso
de terceros, o susceptibles de originar daño a la
persona si son conocidas por terceros (Regulado Art
43 CN)
HABEAS DATA Para: corregir datos archivados que son falsos o
RECTIFICADOR inexactos; actualizar o adicionar datos atrasados o
incompletos; (Regulado Art 43 CN)
INTANGIBILIDAD La remuneración de los jueces es determinada por la
REMUNERACIONES ley, y que no puede ser disminuida “en manera
alguna” mientras permanezcan en sus funciones.
JEFE DE GABINETE El jefe de Gabinete de ministros, figura nueva, se
incorpora en el artículo 100 en que se dispone su
designación, remoción, y funciones Con su imagen se
pretendió crear una suerte de fusible del sistema
político para momentos de crisis, sin embargo, su
figura se ve opacada hasta la fecha por el excesivo
protagonismo del presidente de la Nación
JUICIO POLITICO Es el método de remoción de las máximas autoridades
del país. La Constitución nacional establece que los
funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el
presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los
ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (regulado art 53 CN)
JURADO DE Es el órgano constitucional a cargo del juzgamiento de
ENJUICIAMIENTO los jueces federales de los tribunales inferiores.
MAYORIA ABSOLUTA Más de la mitad de los miembros.
Más de la mitad de los presentes, en número suficiente
para formar quórum.
Una cantidad de miembros o votos en un cuerpo
parlamentario, sobre cuya determinación exacta hay
dos criterios bien diferenciados: para unos significa
“más de la mitad”, para otros “la mitad más uno”.
Es el principio general

47
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MAYORIA CALIFICADA La que se atribuye a los casos a los que se les da


especial importancia. Puede ser de 2/3 o de 3/4 de los
miembros.
Más que “mayoría absoluta”.
MAYORIA SIMPLE Es cuando la mayoría de los votos, de los miembros
presentes, deciden a favor o en contra de una
propuesta. Esto es así debido a que el recuento de los
cómputos se hace sólo sobre los miembros presentes
de la sesión, a la que asiste el quórum legalmente
necesario, y no sobre la totalidad de los miembros del
órgano (como pasa en la mayoría absoluta)
MINISTERIO PUBLICO Es el cuerpo de Fiscales, Defensores, Curadores y
Asesores de Menores e Incapaces que, encabezado por
el Procurador General, actúa con legitimación plena
en defensa de los intereses de la sociedad y busca
lograr un eficaz equilibrio en la prestación de justicia
respetando los valores consagrados en las
disposiciones constitucionales. (Regulado art 120 CN)
MOCION DE CENSURA La moción de censura fue introducida en la Reforma
de 1994 en la última parte del art. 101 (C.N.). Es el
trámite para remover al jefe de Gabinete por el
Congreso, sin recurrir al Juicio político
PACTOS PREEXISTENTES Con esta expresión se hace referencia a los tratados
que sobre asuntos constitucionales estipularon
las provincias argentinas entre sí antes de la sanción
de la Constitución Nacional de 1853 y que se invocan
en su preámbulo
PODER CONSTITUYENTE Capacidad o energía para constituir o dar constitución
al estado, es decir para organizarlo, para establecer su
estructura jurídico política. BIDART CAMPOS
PODER CONSTITUYENTE Cuando se ejerce a los fines de reformar la
DERIVADO constitución
PODER CONSTITUYENTE Cuando se ejerce en la etapa fundacional del estado,
ORIGINARIO para darle nacimiento y estructura
PODER CONSTITUYENTE Cuando se ejercita a lo largo del tiempo
ORIGINARIO ABIERTO
PODER CONSTITUYENTE Cuando en un solo acto constituyente se ejercita el
ORIGINARIO CERRADO poder constituyente originario
PODER DE POLICIA Poder que tiene el Estado para restringir derechos. Por
ejemplo, la expropiación.
PODER EJECUTIVO El “órgano-institución” que la constitución formal
denomina poder ejecutivo se individualiza en el
“presidente de la Nación Argentina”.
Se adopta en nuestro sistema como poder unipersonal,
solo lo ejerce el presidente de la Nación (Atribuciones
art 99 CN)
PROCURADOR GENERAL El procurador general de la Nación es el funcionario
DE LA NACION que dirige el Ministerio Público Fiscal de la República
Argentina y en tal carácter es el jefe de todos los
fiscales que actúan ante tribunales nacionales, y a la

48
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

vez, él mismo, es el fiscal ante la Corte Suprema de


Justicia de la Nación. (Regulado Art 120 CN)
SENADO El Honorable Senado de la Nación Argentina es, junto
con la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras
que conforman el Congreso Nacional, que constituye
el poder legislativo de la República Argentina. Es
conocida informalmente como Cámara Alta, por
oposición a la Cámara de Diputados, conocida como
Cámara Baja. La Cámara está integrada por 72
senadores, tres por cada uno de los 24 distritos
autónomos que integran la república (23 provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a los cuales
representan.
SUPREMACÍA Supone una gradación jerárquica del orden jurídico
CONSTITUCIONAL derivado, que se escalona en planos distintos
TITULAR PODER Pueblo
CONSTITUYENTE
TRATADOS Es un acuerdo entre dos o más países según el cual
INTERNACIONALES asumen una serie de obligaciones (Regulado Art 75
inc 22CN)

DERECHO PENAL 1
El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que “regula la potestad
estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias"
Sub-eje temático 1: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. TEORIA DE LA LEY
PENAL Y DEL DELITO
Los principios integran, el modelo constitucional penal, un conjunto de principios,
que se constituyen en límites de la potestad punitiva, esenciales a todo Estado
de derecho, y que se traducen en condiciones necesarias tanto para la atribución
de responsabilidad· penal como para Ia imposición de la pena.
1. Principio de LEGALIDAD
Este principio se vincula a la función de garantía individual que tiene la ley penal
frente al poder del Estado, y se expresa en su aspecto formal con la máxima
romana "nullum crimen, nulla poena sine lege”
Este principio no es sólo una exigencia de seguridad jurídica sino además una
garantía política, limitadora de la ley penal.

49
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

El art. 18 de la CN consagra esta garantía penal cuando reza: “Ningún habitante


de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho
del proceso...”
De igual manera, el principio en cuestión se explicita en tratados internacionales
con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN) siendo estos la Declaración
Universal de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Civiles y
Políticos Convención Americana de los Derechos del Niño.
Garantías derivadas del principio de legalidad
• Garantía “criminal” exige que el delito se encuentre determinado por una
ley (nullum crimen sine lege)
• Garantía “penal” requiere que la ley señale la pena que corresponde al
hecho (nulla poena sine lege)
• Garantía “jurisdiccional o judicial” exige que la existencia del delito y la
imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial
y según un procedimiento legalmente establecido
• Garantía “de ejecución” requiere que el cumplimiento de la pena o medida
de seguridad se sujete a una disposición legal

DE RESERVA
Principio consagrado por el 2° párrafo del art. 19 CN que reza: “Ningún habitante
de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que
ella no prohíbe”
Implica la idea política de reservarles a los individuos, como zona exenta de
castigo, la de aquellos hechos que no están configurados y castigados por una
ley previa a su acaecer
Este principio exige que la punibilidad de un hecho, sólo puede ser establecida
por una ley anterior a su comisión.
Se trata de una garantía individual que debe estar claramente trazada, lo que se
logra mediante la enumeración taxativa por la ley, de los hechos punibles y de
las penas pertinentes, estableciendo de manera tal, un catálogo legal de delitos
y penas absolutamente circunscripto = numerus clausus
DE LESIVIDAD.
En virtud de este principio, se impide prohibir y castigar una acción humana, si
ésta no perjudica o de cualquier modo ofende los derechos individuales o
sociales de un tercero, la moral o el orden públicos.
De esta forma, sólo se justifica la limitación de la esfera de las prohibiciones
penales a las acciones reprobables por sus efectos lesivos para terceros,
imponiendo la tolerancia jurídica de toda actitud o comportamiento que no
posean esta consecuencia.
50
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Este principio configura la base del derecho penal liberal (art. 19 CN).

DEL NON BIS IN ÍDEM.


Este principio adquirió el rango de garantía constitucional a partir de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc.
22 de la CN).
Además de estos tratados, este principio, por el cual se prohíbe perseguir
penalmente a una persona más de una vez por el mismo hecho, puede ser
considerada una derivación del principio de inviolabilidad de la defensa (art. 18
CN).
Se prohíbe un nuevo juzgamiento tanto, cuando en uno anterior, sobre los
mismos hechos, ha recaído absolución o condena.
A los efectos procesales, esta garantía se aplica cuando hay concurrencia de las
tres identidades, a saber:
• Identidad de persona (eadem persona): el primer elemento en que se
apoya la prohibición de la doble persecución penal es el de la identidad
de las personas. En este extremo -o límite- no existe duda alguna que el
posible sujeto pasivo de la sanción y el sujeto del segundo proceso penal
debe ser el mismo.
• Identidad de objeto (eadem res): el objeto es el hecho de la vida que
constituye el contenido de la pretensión, el acontecimiento real o no, para
el cual se reclama la aplicación de la norma jurídica. Es el hecho fáctico
que se investiga, la verdad jurídica que quiere lograr descubrirse con la
sustanciación del proceso.
• Identidad de causa (eadem causa petendi): supone la existencia de una
pretensión que se hace valer en un proceso ante un tribunal con
jurisdicción y competencia suficiente para examinarla plenamente y sin
obstáculos formales que implican una decisión sobre el fondo. Se trata del
proceso en sí, con una pretensión punitiva determinada y concreta que
encarrile el accionar del estado de manera que no pueda confundirse con
otra pretensión similar o aparente.

2. VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL:


Principio general
El principio general que gobierna la validez temporal de la ley penal en el sistema
positivo argentino es el – tempus regit actus - es decir rige la Iey que estaba
vigente al momento de Ia comisión del hecho delictivo. Ello es así, toda vez que
las leyes penales sólo alcanzan a los hechos cometidos durante su vigencia, esto
es, en el periodo comprendido desde su entrada en vigor hasta el momento de
51
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

su derogación: no pudiendo aplicarse, como regla general, retroactivamente.

Este principio y, en consecuencia, la irretroactividad de la ley penal, se, deriva


del ya analizado principio de legalidad que exige a los fines de la imposición de
una sanción penal, la existencia de una ley previa.

Principio de excepción: retroactividad, ultractividad:


El principio general de la aplicación de la ley vigente al momento de la comisión
de hecho delictivo no es absoluto, pues reconoce lo que en doctrina se denomina
la extraactividad de la ley penal, es decir, 'la aplicación de la ley fuera de su
período normal de vida legislativa, siempre que resulte más favorable al
imputado o, en su caso, condenado.
Estos supuestos de excepción al principio general se dan cuando al fallar se
aplica la ley vigente a dicho momento procesal, pero que es distinta a la que
regía en el momento de la comisión del hecho (retroactividad) o, por el contrario,
cuando se aplica una ley que no está vigente al momento de la sentencia, pero
que sí lo estaba al momento de la comisión del hecho o en la etapa intermedia
(ultraactividad).
Es decir que el principio general analizado, tiene Como excepciones:
• La 'retroactividad que autoriza la aplicación de la ley a un hecho ocurrido
con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que beneficie al
acusado' y
• La ultraactividad que permite que la ley vigente al momento de la comisión
del delito o en el tiempo intermedio entre el delito y el fallo, posteriormente
sustituida por otra más gravosa, siga rigiendo para la regulación del hecho
aun después, de su derogación.

Las categorías de la estructura del delito


• LA ACCIÓN La acción, empero, es, en sí misma, ajena a toda valoración.
Consiste en el comportamiento corporal y el resultado en su más amplia
concepción, en el sentido del derecho penal, la acción es el
comportamiento exterior voluntario que causa un resultado.
rasgos distintivos del concepto de acción, a saber:
• Exterioridad: sólo pueden ser alcanzadas por el derecho penal
aquellas conductas humanas que trasciendan la esfera interna de
la persona, en tanto sólo a través de ellas es factible lesionar los
bienes jurídicos que la ley tutela. Constitucionalmente, el principio
de exterioridad surge de lo dispuesto en el art 19 primera parte, de
la C.N y de desprender implícitamente del principio de legalidad
• Sujetos de acción: En el marco del proceso iniciado por la
52
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Argentina para ingresar como miembro de la Organización para la


Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) y en cumplimiento
del requisito de una ley que estableciera la responsabilidad penal
de las personas jurídicas por delitos de cohecho de funcionarios
públicos extranjeros, exigido para dar cumplimiento a la
Convención Contra el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros
en Transacciones Económicas Internacionales que pena el
soborno transnacional, se sancionó la Ley No. 27.401. La Ley
establece un régimen de responsabilidad penal aplicable a las
personas jurídicas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o
sin participación estatal que participen en la comisión de los
siguientes delitos:
o cohecho y tráfico de influencias, nacional o trasnacional. Es
decir, al ofrecimiento de dadivas a un funcionario público
con el objeto de que éste ejecute u omita realizar un acto
propio de sus funciones o haga valer la influencia derivada
de su cargo en algún asunto de naturaleza económica,
financiera o comercial (art. 258 y 258 bis CPN);
o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas. Contempla a aquellos funcionarios públicos que,
directa o indirectamente, se interesen en razón de su cargo
en un contrato o cualquier otra operación, persiguiendo su
propio beneficio (art. 265 CPN);
o concusión, que contempla los casos en los que el
funcionario público utiliza para su propio provecho o
beneficio, las dádivas, favores, contribuciones, etc. exigidas
en abuso de su cargo (art. 268 CPN);
o enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (art. 268
inc. 1 y 2 CPN); o
o balances e informes falsos agravados (art. 300 bis CPN).

Las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal en los siguientes delitos:

• Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional. Estos delitos están


previstos en los artículos 258 y 258 bis del Código Penal.

• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Este delito está


previsto en el artículo 265 del Código Penal.

• Concusión. Este delito está previsto en el artículo 268 del Código Penal. Es usar en
beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo.

• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Este delito está previsto en los


artículos 268 (1) y (2) del Código Penal.

53
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Balances e informes falsos agravados. Este delito está previsto en el artículo 300 bis
del Código Penal.

FAZ NEGATIVA DE LA ACCION


Durante mucho tiempo, las causas que excluyen la acción fueron tratadas en
distintos capítulos de la teoría del delito, particularmente entre las que tienen por
efecto la declaración de inimputabilidad o de inculpabilidad; es de data reciente
su sistematización como causas excluyentes del acto.
Se trata de supuestos en donde, por motivos externos o internos no hay acción
-desde un punto de vista jurídico penal- y, por ende, tampoco hay delito.
• Factores externos
o Fuerza física irresistible (vis absoluta) El sujeto no domina la
acción, sino que es un instrumento de un tercero, y aquélla es la
resultante de la impulsión de una fuerza natural o mecánica
extraña. Con lo dicho queda claro que la fuerza física que se torna
irresistible, puede provenir de una tercera persona (que asume así
el carácter de autor del hecho), o de una fuerza de la naturaleza
(aluvión, caída de un árbol, etcétera).
Se distingue de la vis relativa (amenazas de sufrir un mal grave e
inminente) regulada en la 2a parte del mismo inciso del art 34,
situación que podrá dar lugar a la inculpabilidad del sujeto, pero
que no excluye la acción.
o Uso de medios hipnóticos o narcóticos: Los actos típicos realizados
en dichos estados caen dentro de la causal de falta de acción,
regulada en el art 34 inc 2 (vis absoluta). Es ésta la opinión
dominante (NÚÑEZ, Fontan Balestra, entre otros).
o Movimientos reflejos o involuntarios: Se definen como la actividad
o inactividad atribuible a una excitación de los nervios motores
debida a un estímulo fisiológico-corporal, interno o externo, ajeno
a la impulsión voluntaria de la persona: (NUÑEZ). Al no ser una
expresión del psiquismo del sujeto, resulta incuestionable la falta
de acción.
Estos actos pueden ser espontáneos, como el estornudo o los
movimientos del epiléptico, o provocados, como los producidos por
las cosquillas.
o Los comportamientos automatizados: Se ubican en una discutida
zona límite, al igual que los hechos producidos bajo impulsos
afectivos de alta intensidad (corto circuito) o en embriaguez sin
sentido.

• Factores internos: estado de inconsciencia Cuando hay inconsciencia no


hay voluntad y, por ende, no hay conducta.
54
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

La inconsciencia está expresamente prevista en el inc. 1 del arto 34 cp.


De inmediato se aprecia que estos estados serán, por lo común fuente de
omisiones. Se exceptúa, sin embargo, la particular situación del
sonámbulo.
Este puede realizar movimientos propios de un delito de comisión y es
respecto a éstos que no hay acción de su parte.
El sujeto que se procura un estado de inconsciencia, realiza una conducta
(la de procurarse ese estado), que podrá ser típica según las
circunstancias

Escuelas
• positivismo La acción se concibe como "toda conducta humana voluntaria
que causa un cambio en el mundo exterior. De lo dicho se desprenden
sus elementos:
• manifestación de voluntad
• resultado.

• Normativismo La acción pasa a ser un concepto referido a un valor y no


un simple concepto natural y su principal expositor, MEZGER, considera
a la acción como la conducta humana valorizada de determinada manera;
este concepto engloba el hacer y el omitir
• Finalismo la esencia de la acción humana no reside en una causalidad
ciega que prescinde del contenido de la voluntad, sino en la finalidad que
constituye ese contenido. Dice WELZEL: "acción humana es ejercicio de
actividad final”
• Funcionalismo ROXIN elabora un concepto normativo de acción,
caracterizándola como "manifestación de la personalidad'.'

EL TIPO PENAL O DELICTIVO: Descripción abstracta de la conducta prohibida


por la norma. Esta descripción es efectuada por el legislador.

El Tipo Penal equivale al Tatbestand → aquello en que el hecho consiste, el


supuesto de hecho. Ejemplo: el matar a otro que describe el art. 79 del CP.
El tipo delictivo no es el hecho punible, sino uno de sus elementos, pues el hecho
punible comprende: el hecho como soporte real del delito y, todos los caracteres
que lo convierten en el presupuesto legal de la aplicación de la pena.
Conceptos de tipo
• Garantía Contiene la totalidad de los presupuestos que condicionan la
aplicación de una pena
55
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Sistemático es el que describe la conducta prohibida por la norma. .

TIPO OBJETIVO: Comprende → el aspecto externo del comportamiento humano


prohibido por la norma que abarca no sólo su descripción abstracta, sino también
valoraciones de distinta índole.
La imputación objetiva del resultado
La teoría de la imputación objetiva establece la necesidad de determinar la
confluencia de dos niveles o escalones:
• Si la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado.
• Si el resultado producido es la realización del mismo peligro, ambos
deducidos del fin de protección de la norma,
Se ejemplifica diciendo que conducir un automóvil constituye una conducta
peligrosa, pero si el autor produce lesiones corporales a otra persona sin haber
infringido los reglamentos de tránsito- manteniéndose dentro de los límites del
peligro permitido- el resultado no le será objetivamente imputable
TIPO SUBJETIVO
Según la actitud subjetiva del autor con relación al bien jurídico y la dirección de
voluntad, se pueden distinguir dos diferentes clases de conductas lesivas para
los bienes protegidos legalmente.

DOLO:
el sujeto es plenamente consciente de que su actuar lesiona el bien jurídico y
quiere afectarlo
Elementos
El dolo está compuesto por 2 partes:
• La primera parte se compone del elemento de consciencia, sabiendo que
está mal lo que hace. Se dice que no se puede cometer el hecho sino se
sabe primero que el hecho es contrario a la ley.

• La segunda parte lo compone el elemento volitivo, que no se puede llevar


a cabo sin tener primero la consciencia del hecho (elemento anterior).
Este elemento es la voluntad que tiene la persona para cometer el acto.
son dirigidas por a voluntad contra la norma que le prohíbe dañar el bien
jurídico en cuestión.
Clases
• Directo: Cuando la acción o el resultado típico constituyen el objetivo
perseguido por el sujeto. Ejemplo: el sujeto quiere matar a otro y mata.
• Indirecto: Esta clase de dolo abarca los resultados no queridos
56
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

directamente por el autor, pero que aparecen unidos de modo necesario


e ineludible al resultado comprendido en la intención del sujeto. Ejemplo:
la actitud de quien coloca la bomba en un avión para matar a un pasajero
determinado. La muerte del resto de los pasajeros de la aeronave es una
consecuencia no buscada por el autor, pero ligadas inexorablemente al
efecto querido.
• Eventual: Cuando el sujeto que realiza la conducta conoce que
probablemente se produzca el resultado típico, y no deja de actuar por
ello. Este es el umbral mínimo de dolo.
CULPA:
se limitan a infringir una norma de cuidado.
• Por su representación por parte del autor: por su representación por parte
del autor: culpa consciente y culpa inconsciente. Cabe aclarar
primeramente que esta es una clasificación teórica que no importa una
consecuencia práctica. Esto se debe fundamentalmente a que ambos
tipos de actuar culposo tienen la misma escala penal. En la culpa
inconsciente el autor actúa sin representarse de ninguna manera la
posible lesión del bien jurídico. Ejemplo: el conductor que maneja por una
Av. en forma correcta, con cinturón de seguridad, por su carril, a la
velocidad adecuada y segundos antes de llegar al semáforo que le daba
paso, se agacha por un instante e intenta recoger un CD que se le había
caído mientras lo colocaba en el estéreo. En ese instante el semáforo
cambió y dio paso a los de la mano contraria, produciéndose un grave
accidente con lesiones para varias personas. El autor sabía lo que estaba
haciendo, pero nunca se representó una lesión al bien jurídico, y por ende,
tampoco el resultado típico.
Por otra parte el que actúa representándose la posible lesión al bien
jurídico pero confiando que por X circunstancia que ella no ocurrirá, actúa
con culpa consciente. Ejemplo: otro conductor, pero esta vez uno más
intrépido, conduce por una Av. a 120 km. por hora cuando el límite de
velocidad es de 30. En ese curso atraviesa un semáforo en rojo, sin
intentar frenar, y pudiendo observar que desde el otro carril los
automóviles que tenían paso habían comenzado su marcha. A esa
velocidad impacta contra dos vehículos produciendo la muerte
instantánea de tres personas. En este caso, podemos observar que el
conductor previó la posibilidad del resultado lesivo, pero confiando en algo
–que bien podría ser en su pericia como conductor, en la suerte, en que
los demás autos iban a verlo e iban a frenar, o lo que sea- creyó que éste
no se produciría. El conductor no quería causar la muerte de nadie, en
realidad, quería llegar velozmente a algún lugar, no obstante, el hecho
ocurrió por su responsabilidad.
• Por su gravedad: Hasta el año 2000 nuestro CP no distinguía entre culpa
grave y culpa leve. No obstante, con la modificación sufrida por el art. 278
CP la distinción fue incorporada, para este supuesto especialmente.
Respecto a la culpa insignificante o levísima, existe consenso doctrinario

57
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

a favor de su impunidad. Ahora bien, esto no se refleja tan claramente en


la jurisprudencia en donde debemos atenernos al criterio del juez y al
análisis de cada caso en particular, la culpa levísima o insignificante sigue
siendo culpa, y por ende podría entenderse que justamente para eso se
cuenta con mínimos y máximos en la escala penal establecida para cada
figura.
¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar cuándo estamos
ante una culpa grave o una culpa leve? Se señala generalmente que debe
prevalecer la valoración sobre el desvalor de acción y no sobre el desvalor
de resultado. Concretamente una parte de la doctrina señala que no debe
estarse al resultado causado (es decir a la cuantía del daño causado) por
la conducta sino a las características de la conducta en sí. A su vez se
dice que, con respecto al desvalor de acción lo que debe tomarse en
cuenta no es la actitud interna del sujeto sino el nivel objetivo de
peligrosidad de la acción.
• Por su modalidad: negligencia, impericia, imprudencia y violación de
reglamentos. Se trata en realidad de distintas clases de culpa, y la
diferenciación es meramente terminológica.
o negligencia Es negligente el comportamiento descuidado. Se
identifica más con un comportamiento omisivo. Ej. niñera que
olvida la plancha conectada, armero que entrega un arma cargada
a un cliente, etc.
o Imprudencia Es imprudente el comportamiento riesgoso, atrevido,
o peligroso para las personas o bienes ajenos. Se identifica más
con una acción. Conducir a alta velocidad muy cerca de la vereda
atestada de peatones, conducir estando ebrio, etc.
o Impericia Es la culpa profesional. Es una forma de imprudencia
o negligencia en el ejercicio del propio arte o profesión, es decir,
sin el saber, experiencia o habilidad mínima exigible. El médico que
a consecuencias de falencias en su conocimiento causa lesiones a
terceros. Oculista que trata de coser una herida grave.
o Inobservancia de reglamentos, ordenanzas o deberes del cargo
Es una forma de culpa en donde la precaución exigible está
predeterminada por las normas de una actividad o cargo. El
mismo oculista que trató la herida del paciente sin tener la pericia
suficiente violó un reglamento específico de su profesión (lex artis).

Escuelas
• Positivismo: solo objetivo
• Normativismo: solo objetivo, comprende las causas de justificación
• Finalismo: tipo complejo
• Funcionalismo: tipo complejo

58
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ANTIJURIDICIDAD
Una conducta es típica si con ella se infringe una norma, y será antijurídica si no
está justificada por una causa de justificación.
No existe un concepto uniforme sobre antijuridicidad, ya que la construcción del
mismo dependerá de la escuela dogmática a la que adscribamos
LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.
Las únicas causas de justificación son las legales; o sea: las que taxativamente
enumera la ley. Al respecto, el art. 34 del Código Penal junto con las causas que
excluyen la pena, la culpabilidad y la imputabilidad enumera las siguientes
causas de justificación: cumplimiento de un deber; legítimo ejercicio de un
derecho, autoridad o cargo; estado de necesidad y la legítima defensa.
LEGÍTIMA DEFENSA El fundamento de la legítima defensa es que el derecho
no necesita ceder ante lo ilícito y nadie puede ser obligado a soportar un injusto.
También se basa en la necesidad de conservar el orden jurídico y garantizar el
ejercicio de los derechos.
Requisitos:
• La agresión: la agresión debe partir de un ser humano, puede ser activa,
omisiva, intencional o negligente. Cuando el agresor sea un incapaz de
culpabilidad (inimputable), el agredido deberá intentar eludir la agresión
antes de hacer uso del derecho de defensa. En los demás casos no está
obligado a eludir la agresión. Cualquier bien jurídico puede ser objeto de
una agresión. Sin embargo, no se admite la defensa frente a la agresión
a la patria, a la esencia de la nacionalidad, etc.
• La actualidad de la agresión: la agresión debe ser actual e inminente. La
agresión es actual mientras se está desarrollando. La inminencia de la
agresión es equivalente a la actualidad. Terminada la agresión, también
cesa el derecho de defensa.
• La antijuridicidad de la agresión: la agresión es antijurídica cuando es
contraria al derecho. No se requiere que sea típica ni tampoco que
constituya un delito. La agresión es antijurídica cuando el agredido no está
obligado a tolerarla. No habrá agresión antijurídica cuando el agresor obre
justificadamente. La agresión es ilegítima cuando es antijurídica. No es
necesario que a su vez constituya delito.

• La necesidad de la defensa: el medio que se emplea debe ser idóneo, es


decir, racional, necesario y proporcional a la circunstancia. La necesidad
de la acción de defensa es racional cuando esta es adecuada para impedir
o repeler la agresión. La defensa es necesaria si la acción del agredido es
la menos dañosa de cuantas estaban a su disposición para rechazar la
agresión en la situación concreta
• Falta de provocación suficiente: suficiente es la provocación cuando
constituye un estímulo tan poderoso que el provocado reacciona en un
59
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estado de incapacidad de culpabilidad (inimputabilidad). Por lo tanto, el


que ha provocado suficientemente solo tiene el derecho limitado de
defensa, que se reconoce cuando el que arremete lo hace en estado de
inimputabilidad
Límites: Los límites de la defensa necesaria: en principio no se exige
proporcionalidad entre el daño que se causa para evitar la agresión y el
que esta habría causado. No se admite un derecho de defensa cuando la
desproporción entre la lesión que se causa y la que habría causado la
lesión es exagerada No se admite un derecho defensa cuando entre el
agresor y el agredido existen estrechas relaciones personales (padre-
hijo). En estos casos, el agredido deberá recurrir siempre a medios que
eviten la agresión de una manera suave
El elemento subjetivo de la defensa: la exigencia de que el que se
defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión
ilegitima de la que era objeto y con intención de defenderse puede
considerarse hoy opinión dominante
Defensa de terceros: la legítima defensa no es solo defensa propia, también se
puede defender a terceros y en las dos el fundamento es el mismo.
Bienes defendibles: cualquier bien jurídico puede ser objeto de una agresión y
por lo tanto defendible
Las denominadas legítimas defensas privilegiadas: El art. 34 inc 6, párrafos 2 y
3) prevé dos casos de legítima defensa privilegiada: “Se entenderá que
concurren agresión ilegitima, necesidad del medio empleado para impedirla o
repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, respecto
de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los
cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus
dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente,
respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que
haya resistencia.

EL ESTADO DE NECESIDAD Esta previsto en el art. 34 inc 3 del CP: El que


causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. El
fundamento justificante del estado de necesidad es el interés preponderante que
con la acción se salva. El mal que se quiere evitar puede provenir de una fuerza
de la naturaleza o de una acción humana. El fundamento del estado de
necesidad justificante es la necesidad de salvar el interés mayor sacrificando el
menor, en una situación no provocada de conflicto externo. Por ejemplo: El que
comete un delito contra la propiedad coaccionado por otro que lo amenaza con
matar a su mujer. Entonces, lo que determina la exclusión de la antijuridicidad es
la necesidad de la lesión unida a la menor significación del bien sacrificado
respecto del salvado
Requisitos:
• Elemento subjetivo: el tipo permisivo del estado de necesidad justificante
requiere el conocimiento de la situación de necesidad y la finalidad de
60
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evitar el mal mayor


• Mal: por mal, debe entenderse la afectación de un bien jurídico
• El mal debe ser inminente: es decir que puede producirse en cualquier
momento.
• El mal amenazado: debe ser inevitable de otro modo menos lesivo
• El mal causado: debe ser menor que el que se quiere evitar. En los casos
en que los males sean vidas humanas, el estado de necesidad justificante,
no podrá amparar nunca la conducta homicida
• La ajenidad del autor a la amenaza del mal mayor: implica que el mismo
no se haya introducido por una conducta del autor, en forma que al menos
hiciera previsible la posibilidad de producción de peligro. Cuando esto
haya ocurrido, el autor actuara antijurídicamente.
• El autor no debe estar obligado a soportar el riesgo: el agente no puede
ampararse en un estado de necesidad justificante cuando se haya
garantizado la conservación del bien jurídico que afecta
El exceso en las causas de justificación: Se excede en el ejercicio de una causa
de justificación, el que realiza una acción típica que no es necesaria para la
salvación de un bien jurídico. Si el autor lo hace sabiendo del exceso no tendrá
derecho a invocar esta circunstancia. El exceso solo puede tener relevancia en
el caso en que el autor no sepa que se excede, lo que significaría que ha obrado
con un error respecto de la necesidad de la acción.
Mencionemos otras causas de justificación:

EJERCICIO DE UN DERECHO
El art. 34 de nuestro cp. establece: "No son punibles: '" 4) El que obrare ... en el
legítimo 'ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
El ejercicio legítimo de un derecho consiste en realizar las acciones autorizadas
por la ley. Ello surge del principio general de no contradicción del derecho.
En esta justificante "se actúa en el ámbito de libertad, dentro de lo autorizado por
el orden jurídico.
De la legitimidad del ejercicio -ejercicio regular- resulta una doble limitación: de
contenido y de forma. Superando esos límites nos encontramos en un exceso o
en un abuso del derecho, ambas acciones antijurídicas,
Se abusa del derecho en razón del objeto, cuando se lo ejerce con un fin distinto
del autorizado por el derecho (p. ej.: los actos realizados en cualquiera de las
ramas del arte, de curar) o cuando se lo ejerce usando medios o vías distintas a
las autorizadas por la ley (p. ej.: utilizar las vías de hecho en cambio de las de
derecho -justicia por propia mano). La consecuencia en los casos de abuso sería
la responsabilidad dolosa,
El derecho a que hace referencia el art. 34 inc. 4 es un derecho (subjetivo
reconocido a una persona para cometer un hecho típico, sea que surja de la ley

61
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en sentido amplio o de un contrato


Suelen mencionarse Ias defensas mecánicas como ejercicio legítimo de un
derecho para la defensa del domicilio o como legítima defensa privilegiada o
presumida
EJERCICIO LEGITIMO DE UNA AUTORIDAD
Es la potestad que posee una persona sobre otra en virtud de una disposición
legal. Se desenvuelve dentro del ámbito privado de las relaciones familiares,
implicando la facultad de educación y corrección de ambos padres, tutores o
curadores respecto de sus hijos menores no emancipados -sean matrimoniales,
extramatrimoniales o adoptados- de sus pupilos o incapaces.
Constituye una facultad legal, no sólo un deber y es el imperio o supremacía
sobre otro, por ello algunos autores lo Ilaman derecho disciplinario
EJERCICIO LEGITIMO DE UN CARGO
Esta justificante se encuentra en el art. 34 inc. 4 cp. significando el ejercicio del
propio poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo. El Código
Penal no distingue su naturaleza, deduciéndose que se habla de cualquier tipo
de cargo, público o no, con tal que la actuación se encuentre dentro del marco
de una competencia, sin embargo, es opinión dominante en doctrina que el cargo
cuyo ejercicio legítimo es justificante, debe ser público
Es legítimo cuando el agente obra dentro y según las formalidades, prescriptas
por la ley
Obran legítimamente por ejemplo el juez qué ordena un desalojo con uso de la
fuerza pública
OBEDIENCIA DEBIDA
La obediencia debida, llamada también obediencia jerárquica, es el cumplimiento
de una orden dada de acuerdo a derecho, dentro de una relación de sujeción
pública, aunque se han examinado órdenes en los ámbitos policial, ferroviario y,
militar, también surgen estos deberes de relaciones de otro tipo como el
doméstico o el laboral.
Los requisitos de esta eximente que enuncian los autores son: a) debe existir
una relación jerárquica de naturaleza pública, b) la obediencia debe provenir de
una orden formalmente legítima, c) esa orden debe ser substancialmente
ilegítima, d) el agente debe conocer que la orden es formalmente correcta y
sustancialmente ilegítima y e) no debe tener la posibilidad de examinar la
legitimidad del contenido.
CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO
El consentimiento de la víctima se presenta cuando, en determinadas
circunstancias el sujeto pasivo acepta que el autor realice conductas que de otra
manera constituirían delitos.
Escuelas
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• Positivismo concibió a la antijuridicidad como la contrariedad del aspecto


externo del hecho (tipo objetivo) con el derecho, con el orden jurídico del
Estado
• Normativismo aparece como un juicio de disvalor sobre el hecho
• Finalismo la doctrina distingue entre la lesión o puesta en peligro de un
bien jurídico -disvalor de resultado Jurídico- y la acción desaprobada por
el ordenamiento jurídico –disvalor de acción- o Para WELZEL "La
antijuridicidad es siempre la desaprobación de un hecho referido a un
autor determinado,
Lo injusto es injusto de acción referido al autor, es injusto personal
• Funcionalismo: injusto

CULPABILIDAD
Concepto
Atribuirle a un sujeto un hecho típico y antijurídico.
“[…] imputabilidad es un estado bio-psicológico -recalco la palabra estado que
da una idea de cierta permanencia- que supone determinada calidad o aptitud
de dicha índole en la persona responsable: se es imputable cuando en virtud de
un estado de equilibrio de la personalidad biopsíquica se tiene la aptitud de
comprender la criminalidad de la acción y de dirigir la propia conducta conforme
a esa comprensión … se es imputable en general, frente a cualquier especie de
delito; pero sólo se es culpable en concepto, es decir, con referencia a un
determinado delito y no a otro que puede cometerse, incluso
contemporáneamente, en forma no culpable […]”
Según Núñez la imputabilidad es la capacidad de ser penalmente culpable. Esa
capacidad presupone madurez, salud mental y conciencia, en una medida que
habiliten al autor para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones
Nuestro código adopta el método mixto: biológico-psicológico (Art. 34 inc. 1º del
CP).
Presupuestos biológicos.

• Madurez mental: es el desenvolviendo intelectual y volitivo suficiente para


comprender la criminalidad del acto ejecutado y dirigir las propias
acciones Esta establecida en la Ley 22.278 (Art. 1ero). Establece
distintas categorías:
o Menor de dieciséis años, es considerado -sin admitir prueba en
contrario- inimputable.
o Menor de entre 16 y 18 años: no es considerado imputable con
relación a delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa
de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con
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inhabilitación.
o Mayor de 18 años: es considerado imputable.
• Salud mental: el autor goza de salud mental cuando no se encuentra
afectado por ninguno de los estados mencionados en los a, b y c del
“presupuesto biológico”. Esta falta de salud mental le impide al sujeto
comprender la criminalidad del acto y la posibilidad de dirigir sus
acciones.
Supuestos:
o Insuficiencia de las facultades mentales: es entendida como una
deficiencia mental u oligofrenia que impide el desarrollo de esas
facultades (imbecilidad, debilidad mental, etc.). Núñez la explica
como la detención, preferentemente intelectual, del desarrollo
psíquico del individuo.
o Alteración morbosa de las facultades: comprende las
enfermedades de la mente que alteran o transforman las facultades
–mentales- ya desarrolladas por el sujeto. Abarca todo tipo de
perturbaciones patológicas de la vida mental.
• Conciencia: señala Núñez que la conciencia, como característica de la
capacidad delictiva, es la cualidad psicológica que tiene el individuo de
conocer y valorar sus propios estados, ideas, sentimientos, voliciones,
etc., o algo exterior. Según este autor el “estado de inconciencia”
constituye una causa de inimputabilidad, si alcanza el efecto psicológico
a que se refiere el inciso 1º del Art. 34, y no se refiere a la exclusión de la
conciencia por enfermedad mental, sino a la producida por una causa
fisiológica (Ej. sueño, estado hipnótico, estados afectivos profundos,
etc.). Señala que el estado de inconsciencia no debe ser imputable al
autor que lo padece.
• Si el autor llegó al estado de inconsciencia adrede, su responsabilidad
penal se analiza en los límites de la actio libera in causa.
Presupuestos psicológicos.
• Capacidad de comprensión de la criminalidad. Según Núñez la
imputabilidad no solo presupone que el autor del delito goza de salud
mental y de conciencia, sino que además requiere que las posea en una
medida tal que, en el momento del hecho, tenga la posibilidad de
comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones (presupuesto
mixto biosociológico). La imposibilidad de comprender la criminalidad del acto
sólo concurre cuando el autor que sufre alteración morbosa de sus facultades
mentales o estado de inconsciencia, aún tiene posibilidad de contactar con la
norma. Este contacto no será causa suficiente para motivar al autor en la norma
(carece de eficiencia a tal efecto), debido – justamente- a falta de normalidad en
sus capacidades psíquicas que provocan una deficiente comprensión de la
ilicitud del hecho.
• Posibilidad de dirección de la conducta. La presencia de las alteraciones
morbosas de las facultades mentales o estado de inconsciencia, provoca
la imposibilidad del sujeto de dirigir sus acciones. El autor en
circunstancias “normales” podría haber sido motivado a los fines de no
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infringir la norma, pero cuando concurren estos supuestos los procesos


de motivación impactan en él de forma anormal, distorsionando o
deformando su voluntad.

Escuelas
• Positivismo: dolo y culpa son formas de culpabilidad
• Normativismo: dolo y culpa son elementos de culpabilidad. . Estos, junto
a otros (imputabilidad y circunstancias concomitantes), constituyeron el
objeto del juicio de reproche
• Finalismo Se mantiene el juicio de reproche, es decir, la posibilidad del
autor de actuar de otra forma.
Se mantienen la imputabilidad y las circunstancias concomitantes
• Funcionalismo responsabilidad. Aquí se trata de saber si el sujeto
individual es merecedor de una pena por el injusto que ha realizado

Sub-eje TEMATICO 2: FORMAS AMPLIADAS DE RESPONSABILIDAD


2.1 ITER CRIMINIS
Concepto
Se denomina iter criminis al camino o vía que recorre un sujeto para la
realización de un delito.
Podemos hablar de ideación y preparación que no es punible y una segunda fase
donde encontramos a la ejecución y consumación que si son punibles:
• Ideación: Se trata de un proceso interno en el que el autor elabora el plan
del delito y propone los fines que serán meta de su acción, eligiendo a
partir del fin, los medios para alcanzarlo.
• Preparación: Es el proceso por el cual el autor se procura los medios
elegidos con miras a crear las condiciones para la obtención del fin.
• Ejecución: Es la utilización concreta de los medios elegidos en la
realización del plan. Dentro de la ejecución es posible distinguir dos
niveles:

• En el que el autor no ha dado termino todavía a su plan (tentativa


inacabada).
• En el que ya ha realizado todo cuanto se requiere según su plan,
para la consumación (tentativa acabada)
• Consumación: Es la realización de todos los elementos del tipo objetivo a
través de los medios utilizados por el autor.
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Tentativa punible
ARTÍCULO 42.- El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su
ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas
determinadas en el artículo 44.
De este artículo se desprende que los elementos constitutivos de la tentativa
son tres:
• el fin del autor (elemento subjetivo),
• el comienzo de ejecución (elemento objetivo)
• la falta de consumación por circunstancias ajena a la voluntad del autor.
Pena
ARTÍCULO 44.- La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito,
se disminuirá de un tercio a la mitad.
Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince
a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez
a quince años.
Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al
mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el
delincuente.
Desistimiento voluntario
ARTÍCULO 43.- El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere
voluntariamente del delito.

2.2. PARTICIPACION
Concepto
• En sentido amplio: Se llama participación a la concurrencia de personas
en el delito, es decir, a los autores, cómplices e instigadores. El concepto
extensivo de autor tiene como principal función justificar la llamada autoría
mediata. De acuerdo con este concepto, toda aportación será fundamento
de autoría
• En sentido restringido: Se llama participación a la concurrencia de quienes
participan sin ser autores
A partir del art. 45 C.P., destinado específicamente a conceptualizar la coautoría,
se puede inferir no sólo el concepto de autor, sino también la autoría mediata.

AUTOR
Hablamos aquí de autoría directa o individual. Autor directo es el que comete el
hecho por sí mismo, el que desarrolla la conducta típica, el que realiza el tipo
penal.
COAUTORÍA: Si el dominio del hecho es funcional; son considerados coautores
los que de común acuerdo ejecutan el tipo de forma tal que poseen
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conjuntamente el imperio del hecho.


Requisitos subjetivos y objetivos
• Subjetivos
El requisito de carácter subjetivo es la decisión conjunta: La existencia de
un común acuerdo
• Objetivos Para coactuar se debe haber codecidido hasta el último
momento acerca de la realización del hecho típico.
o Aporte realizado en fase ejecutiva: Para conceptualizar a alguien
como coautor es indispensable que preste su aporte en el momento
de la ejecución del hecho.
o Esencialidad del aporte; bien o función: Es coautor quien ha
ejercido una función, quien ha prestado un aporte o ha contribuido
con una cosa o una actividad esencial y necesaria, difícil de
remplazar.
En la coautoría, según lo explica, rige el principio de imputación recíproca
mediante el cual a cada uno de ellos se le imputo la totalidad del hecho con
independencia de la concreta aportación que cada autor haya realizado.
Estimamos posible la coautoría tanto en los delitos culposos como en los de
omisión.

AUTOR MEDIATO: si el dominio que se tiene es sobre la voluntad de otro. En


estos supuestos el sujeto que realiza la conducta típica funciona en realidad
como una herramienta de otro que lo dirige. Este “otro” que dirige la acción del
“autor inmediato” domina su voluntad.
La doctrina mayoritaria admite los siguientes supuestos de autoría mediata;
• Instrumento que obra sin dolo: Se trata de casos en que el autor
aprovecha o provoca el error de tipo del instrumento. Sea el error
invencible o vencible el "hombre de atrás" es autor doloso en autoría,
mediata. En cuanto al instrumento, en el primer caso no es responsable;
en el segundo, es autor imprudente del delito (en caso de que se
encuentre expresamente previsto).
• Instrumento que obra lícitamente: En este caso el instrumento actúa
conforme a derecho, aunque con falta de todos los conocimientos

necesarios del hecho que, por el contrario, son poseídos por el "hombre
de atrás
• Instrumento que actúa bajo coacción: En doctrina existen ciertas
discrepancias sobre la autoría mediata del que obra coaccionado. En
estos casos el instrumento actúa con dolo, teniendo la posibilidad de obrar
de otra manera. Algunos consideran que sólo cuando por efecto de la
coacción se haya perdido la última y relevante decisión, se configuraría la
Autoría mediata; en los demás supuestos, estaríamos frente a instigación.

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Instrumento que obra sin culpabilidad: En este apartado tenemos que


diferenciar dos supuestos:
o Instrumento inimputable: Aquí el instrumento actúa en estado de
incapacidad de culpabilidad (menores de 16 años de edad,
insuficiencia o alteraciones morbosas de las facultades). No
obstante, si el inimputable ha conservado el dominio del hecho, a
pesar de su inimputabilidad, sólo habrá instigación.
o Instrumento que actúa en error de prohibición: En estos casos el
instrumento no comprende la criminalidad de su acto (art. 34, inc.
1, C.P.).
• Instrumento que obra dentro de un aparato de poder: Existe autoría
mediata en el caso de que un sujeto (no coaccionado ni engañado) que
forma parte de una organización de poder actúa como intermediario
(fácilmente reemplazable) en la ejecución de una decisión delictiva
determinada. Sus características principales son:
o La existencia de un aparato de poder;
o La fungibilidad del ejecutor.
En SENTIDO RESTRINGIDO “PARTICIPACIÓN”, es participación en la
conducta del autor que puede tener la forma de instigación (cuando se decide a
alguien a la comisión de un delito) o de complicidad (cuando se coopera con
alguien en su conducta delictiva
Formas de complicidad
• Primaria (complicidad necesaria -): art. 45 del CP. Es autor primario o
necesario el que presta al autor una ayuda sin la cual el delito no se
podría haber realizado.
• Secundaria (complicidad no necesaria -): art. 46 del CP. Se define en
forma negativa y por contraposición al cómplice primario. Es autor
secundario el que presta cualquier tipo de cooperación que no sea
primaria, aún la ayuda posterior al hecho fundada en una promesa
anterior. Su intervención no es necesaria para que el hecho se
desplegara tal como ocurrió.
Criterios de distinción
La complicidad necesaria se produce por auxilio o cooperación. La complicidad
no necesaria se puede configurar por cooperación o por prestación de ayuda
prometida.

El auxilio y la cooperación se asemejan en que ambas son contribuciones


prestadas al ejecutor del delito para que éste se realice. Se diferencian en que
el auxilio es una contribución no acordada, mientras que en la cooperación dicho
acuerdo existe.
La prestación de una ayuda prometida es una cooperación hecha efectiva
después de cometido el hecho, en cumplimiento de lo acordado con otro

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

partícipe antes de su comisión. Sin la efectivización de la ayuda no hay


complicidad
Al distinguir nuestro legislador entre complicidad necesaria y no necesaria, ha
puesto a la doctrina y a la jurisprudencia en el dificultoso brete de elaborar un
criterio para lograr la separación clara entre ambas especies.
En la actualidad, la doctrina se inclina por la denominada teoría de los bienes
escasos elaborada por el español Ordeig. La tesis se podría resumir de la
siguiente manera: si el partícipe coopera al delito con un objeto difícil de obtener,
con uno del que el autor material no dispone (bien escaso) es cómplice
necesario, prescindiendo de si, por azar o realizando un esfuerzo, el autor
material hubiera podido o no obtener el bien que aquél le proporciona
Para determinar si una cosa es escasa (esto es: si su aportación al delito es
necesaria) se debe pronunciar primero un juicio general y provisional (contexto
amplio) (v.gr., un bolígrafo a utilizarse en una falsedad no es escaso en general).
Este juicio general se convierte en definitivo cuando el examen de los factores
generales es completado por el de los particulares (tiempo, y lugar) (por ej., el
bolígrafo del que hablábamos más arriba puede ser escaso en una pequeña
población africana)

2.3. CONCURSO DE DELITOS


• CONCURSO IDEAL La definición se desprende de lo dispuesto en el art.
54 del CP. Allí se señala que “…Cuando un hecho cayere bajo más de
una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor…
Los dos componentes del concurso ideal son la
• realización del hecho típico
• la pluralidad de tipos delictivos en los que encuadra.
Ejemplo: el médico que para deshonrar al paciente revela la enfermedad
venérea de éste, no hace más que una manifestación que constituye el
delito de violación de secreto profesional, pero además comete el delito
de injuria, por las circunstancias del carácter vergonzante de la
enfermedad y del ánimo del autor.
Pena: El art. 54 cp. ha seguido el principio de la absorción, pues unifica la
pena de los distintos tipos involucrados en el concurso ideal: "Se aplicará
solamente la que fijare pena mayor",

Para determinar cuál es la pena mayor, se deben considerar dos


situaciones:
• Si las penas de los distintos tipos delictivos son de la misma
naturaleza:
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Pena mayor es la que tiene conminado un máximo superior;


• si los máximos son iguales, la que presente el mínimo
mayor;
• si tanto los máximos como los mínimos son iguales, pena
mayor será la del tipo que prevé penas conjuntas.
• Si las penas son de distinta naturaleza, la pena mayor será la de
naturaleza más grave, según el orden del art. 5 cp.
DELITO CONTINUADO
El delito continuado se produce cuando a pesar de la pluralidad de conductas
típicas, ellas conforman una unidad jurídica desde el punto de vista penal. En
estos supuestos el sujeto realiza al mismo tiempo o en forma sucesiva varias
conductas dependientes entre sí, y es por ello que jurídicamente, se las
considera una sola
Requisitos:
• Pluralidad de hechos
La pluralidad exige que la misma persona cometa dos o más hechos
discontinuos, incluso en tiempos y lugares distintos. La prolongación
discontinua de la conducta delictiva diferencia el delito continuado del
delito permanente, que consiste en una conducta delictiva continua
• Dependencia de los hechos entre sí
Para que se configure este requisito del delito continuado, los varios
hechos deben concurrir o proseguir en relación a una sola y misma
delincuencia que no se ha agotado (homogeneidad delictiva)
Así ocurre con el ladrón que en una misma noche sustrae varios objetos
del mismo negocio, penetrando una y otra vez al lugar; en tal caso, la
consumación delictiva representa una unidad material y subjetiva
• Sometimiento a una misma sanción legal
Para cumplir este requisito, que determina la unidad delictiva de los varios
hechos dependientes entre sí, deben concurrir dos factores:
• Que la totalidad de esos hechos merezcan la misma calificación
delictiva; por ello debe darse una homogeneidad conceptual, es
decir, que los distintos hechos, en razón de su homogeneidad
material, puedan unificarse en una misma calificación legal.

• Que en el caso de pluralidad de ofendidos la naturaleza de los


bienes jurídicos lesionados admita la unificación delictiva
Consecuencias jurídicas. Los hechos plurales son sancionados con una sola
pena

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

CONCURSO REAL:
Dispone el art. 55 del CP que “…Cuando concurrieren varios hechos independientes
reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como
mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas
correspondientes a los diversos hechos…

Los elementos del concurso real son:


• Pluralidad de hechos
El mismo sujeto debe haber cometido varios hechos definidos como
delitos por la ley penal, es decir, haber causado materialmente dos o más
modificaciones del mundo exterior tipificadas penalmente.
• Independencia entre sí
El obrar del autor debe traducirse materialmente en varias modificaciones
del mundo externo independientes entre sí, de modo que si suprimimos
cualquiera de ellas, la otra subsiste porque el otro delito tiene vida propia
pues consiste en un comportamiento distinto. Por ejemplo, penetrar al
domicilio, constituye una materialidad autónoma y diferente a la de
sustraer efectos que se encuentran en su interior, razón por la cual se
consuman los delitos de violación de domicilio y hurto
• Su concurrencia
La concurrencia puede ser
• simultánea puede presentarse de dos formas:
• Concurso real homogéneo: cuando los varios hechos
independientes realizados por el mismo agente son
contextual y jurídicamente iguales, pues se ejecutan en el
mismo contexto de tiempo y lugar y encuadran en el mismo
tipo penal. Ejemplos: Juan, mediante el veneno puesto en
la comida de la familia Pérez, mata al padre, a la madre ya
los dos hijos; Luis, con un solo disparo de cañón, mata a
Manuel, Diego y María
• Concurso real heterogéneo: si los varios hechos
autónomos se cometen en un mismo contexto espacio-
temporal, pero son jurídicamente distintos pues encuadran
en diversos tipos penales que nada tienen que ver entre sí.
Ejemplos: con un disparo de arma de fuego José lesiona al
cajero que está detrás del vidrio; primero destruye una cosa
-el vidrio- y luego lesiona al cajero, pues le produce un daño

en el cuerpo o en la salud. Martín mientras rompe a


puntapiés la puerta del vecino, lo injuria; no existe relación
entre los tipos del daño e injuria

71
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• sucesiva. existe una reiteración delictiva. puede dar lugar a las


siguientes formas de reiteración delictiva:

• Reiteración homogénea: cuando en un contexto espacio-


temporal distinto, el mismo sujeto comete varios hechos
independientes que encuadran en el mismo tipo penal
Ejemplo: el 5 de julio Pablo mata a Lucas y el 2 de octubre
priva de la vida a Mariela.
• Reiteración heterogénea: se trata de hechos contextual y
jurídicamente distintos, pues se ejecutan en distintos
contextos de lugar y tiempo y se adecuan a tipos penales
diferentes. Ejemplo: el 10 de abril Mario roba en un
supermercado, el 23 de junio mata a su esposa Claudia y
el18 de noviembre estafa a un comerciante
• Su enjuiciamiento en un mismo proceso judicial sólo puede haber
concurso si la misma persona ha cometido dos o más delitos que no han
sido juzgados con anterioridad. Por el contrario, si entre los distintos
delitos media una sentencia condenatoria firme queda descartado en
concurso real, pudiendo haber reincidencia si se dan los requisitos del art.
50
Punición
A pesar de que en el concurso real será posible imponer al autor varias penas
porque se le puede imputar haber cometido una pluralidad delictiva, nuestro
Código Penal ha consagrado el sistema de pena única, que rige tanto si cada
uno de los distintos delitos está reprimido con una sola pena, como si alguno de
ellos o todos lo están con penas alternativas
La pena única fija una escala abstracta para graduar la pena en función de los
arts. 40 y 41
PUNIBILIDAD
Como una primera aproximación, podemos decir que la punibilidad es la
posibilidad, o no, de aplicar pena a un hecho delictivo. Y hablamos de un hecho
delictivo, porque la conducta analizada ya superó cada una de las categorías
sistemáticas que integran la teoría del delito, esto es, la tipicidad, la
antijuridicidad, y la culpabilidad.
• Punibilidad en sentido amplio → todas aquellas condiciones de las que la
ley hace depender el castigo penal, comprendiendo las categorías que
integran el concepto analítico de delito. Estas nociones sólo permiten
examinar las condiciones relativas al merecimiento de pena.

• Punibilidad en sentido estricto → estudio de todas aquellas condiciones de


las que la ley hacen depender la operatividad del castigo penal de los
intervinientes de un hecho, que, por ser típico, antijurídico y culpable, ya
72
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es delito

2.4 DISTINTAS CLASES DE ACCIONES:


La acción penal es por naturaleza de carácter público y oficial.
• Publica: significa que la lleve adelante un órgano de estado (ministerio
público o fiscal) Oficial: significa que el órgano público tiene el deber de
promoverla. El principio general es que todas las acciones penales son
públicas. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con
excepción de las siguientes:
• las que dependieren de instancia privada Son acciones procesales
públicas que se hallan sometidas a la condición de que el agraviado
o su representante formule la correspondiente denuncia penal. Son
acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los
siguientes delitos:
• Violación, estupro, rapto, ultrajes al pudor cuando no
resultare la muerte de la persona ofendida, o lesiones de las
mencionadas en el art. 91 del CP
• Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en
los casos de este inciso se procederá de oficio cuando
mediaren razones de seguridad o interés publico
• Impedimento de contacto de los hijos menores con su padre
no conviviente.
En estos casos, no se procederá a formar causa sino por
acusación o denuncia del agravado, de su tutor, guardador o
representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio
cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga
padres, tutor o guardador. Cuando existieren intereses
gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el
fiscal podrá actuar de oficio cuando resultare más conveniente
para el interés superior de aquel. La razón para que en todos
estos casos la acción sea de instancia privada es que la
publicidad puede afectar aún más a la víctima del hecho.
• las acciones privadas
• Calumnias e injurias
• Violación de secretos, salvo en los casos de los arts. 154 y
157
• Concurrencia desleal, prevista en el art. 159

PENAL
73
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ACCION Es el comportamiento exterior voluntario que causa un


resultado.
ANTIJURIDICIDAD Acción contraria al derecho no amparada por una causa
de justificación.
AUTOR DIRECTO Autor directo es el que comete el hecho por sí mismo, el
que desarrolla la conducta típica, el que realiza el tipo
penal.
AUTOR INMEDIATO Aquel sujeto que comete el hecho delictivo siendo
utilizado por otro como instrumento.
AUTOR MEDIATO Aquel sujeto que utiliza a otro como instrumento para
cometer el delito.
CAUSAS DE Remedios que da la ley para realizar una conducta típica.
JUSTIFICACION (art 34 CP)
COAUTOR Cuando 2 o más sujetos realizan el mismo hecho
delictivo.
COMPLICIDAD Es autor primario o necesario el que presta al autor una
PRIMARIA ayuda sin la cual el delito no se podría haber realizado.
(Art 45 CP)
COMPLICIDAD Se define en forma negativa y por contraposición al
SECUNDARIA cómplice primario. Es autor secundario el que presta
cualquier tipo de cooperación que no sea primaria, aún la
ayuda posterior al hecho fundada en una promesa
anterior. Su intervención no es necesaria para que el
hecho se desplegara tal como ocurrió. (Art 46 CP)
CONCEPTO La teoría del delito representa un concepto analítico que
ANALITICO DE DELITO proporciona un método sistematizado en niveles, a los
fines de determinar si una conducta constituye un delito
(acción-tipo-antijuridicidad-culpabilidad).
CONCIENCIA Señala Núñez que la conciencia, como característica de
la capacidad delictiva, es la cualidad psicológica que
tiene el individuo de conocer y valorar sus propios
estados, ideas, sentimientos, voliciones, etc., o algo
exterior
CONCURSO DE Cuando un sujeto realizo 2 o más hechos aun no
DELITOS juzgados.
CONCURSO IDEAL Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal,
se aplicará solamente la que fijare pena mayor… (art 54
CP)
CONCURSO REAL Cuando concurrieren varios hechos independientes
reprimidos con una misma especie de pena, la pena
aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y
como máximo, la suma aritmética de las penas máximas
correspondientes a los diversos hechos…(art 55 CP)
CONSENTIMIENTO DE El consentimiento de la víctima se presenta cuando, en
LA VICTIMA determinadas circunstancias el sujeto pasivo acepta que
el autor realice conductas que de otra manera
constituirían delitos.
CONSUMACION Es la realización de todos los elementos del tipo objetivo
a través de los medios utilizados por el autor.
CULPA El sujeto no se representa el resultado.
74
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CULPABILIDAD Atribuirle a un sujeto un hecho típico y antijurídico.


DELITO CONTINUADO Se produce cuando a pesar de la pluralidad de conductas
típicas, ellas conforman una unidad jurídica desde el
punto de vista penal. En estos supuestos el sujeto realiza
al mismo tiempo o en forma sucesiva varias conductas
dependientes entre sí, y es por ello que jurídicamente, se
las considera una sola
DERECHO PENAL Es la rama del ordenamiento jurídico que “regula la
potestad estatal de castigar, determinando lo que es
punible y sus consecuencias"
DESISTIMIENTO El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando
VOLUNTARIO desistiere voluntariamente del delito.
DOLO El sujeto es plenamente consciente de que su actuar
lesiona el bien jurídico y quiere afectarlo
DOLO DIRECTO Cuando la acción o el resultado típico constituyen el
objetivo perseguido por el sujeto. Ejemplo: el sujeto
quiere matar a otro y mata.
DOLO EVENTUAL Cuando el sujeto que realiza la conducta conoce que
probablemente se produzca el resultado típico, y no deja
de actuar por ello.
DOLO INDIRECTO Esta clase de dolo abarca los resultados no queridos
directamente por el autor, pero que aparecen unidos de
modo necesario e ineludible al resultado comprendido en
la intención del sujeto. Ejemplo: la actitud de quien
coloca la bomba en un avión para matar a un pasajero
determinado.
EJECUCION Es la utilización concreta de los medios elegidos en la
realización del plan.
EJERCICIO LEGITIMO Esta justificante se encuentra en el art. 34 inc. 4 cp.
DE UN CARGO significando el ejercicio del propio poder de decisión o
ejecución correspondiente a un cargo
EJERCICIO LEGITIMO Es la potestad que posee una persona sobre otra en virtud
DE UNA AUTORIDAD de una disposición legal
EJERCICIO REGULAR El ejercicio legítimo de un derecho consiste en realizar
DE UN DERECHO las acciones autorizadas por la ley. Ello surge del
principio general de no contradicción del derecho.
ESTADO DE El que causare un mal por evitar otro mayor inminente al
NECESIDAD que ha sido extraño
FAZ NEGATIVA DE LA Se trata de supuestos en donde, por motivos externos o
ACCION internos no hay acción
-desde un punto de vista jurídico penal- y, por ende,
tampoco hay delito.
FUERZA FISICA El sujeto no domina la acción, sino que es un instrumento
IRRESISTIBLE de un tercero, y aquélla es la resultante de la impulsión
de una fuerza natural o mecánica extraña
GARANTIA CRIMINAL Exige que el delito se encuentre determinado por una ley
(nullum crimen sine lege)
GARANTIA DE Requiere que el cumplimiento de la pena o medida de
EJECUCION seguridad se sujete a una disposición legal

75
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GARANTIA JUDICIAL Exige que la existencia del delito y la imposición de la


pena se determinen por medio de una sentencia judicial y
según un procedimiento legalmente establecido
GARANTIA PENAL Requiere que la ley señale la pena que corresponde al
hecho (nulla poena sine lege)
IDEACION Se trata de un proceso interno en el que el autor elabora
el plan del delito y propone los fines que serán meta de
su acción, eligiendo a partir del fin, los medios para
alcanzarlo.
IMPERICIA Es la culpa profesional. Es una forma de imprudencia
o negligencia en el ejercicio del propio arte o profesión,
es decir, sin el saber, experiencia o habilidad mínima
exigible
IMPRUDENCIA Es imprudente el comportamiento riesgoso, atrevido,
o peligroso para las personas o bienes ajenos. Se
identifica más con una acción. Conducir a alta velocidad
muy cerca de la vereda atestada de peatones, conducir
estando ebrio, etc.
IMPUTABILIDAD Según Núñez la imputabilidad es la capacidad de ser
penalmente culpable
IMPUTACION La teoría de la imputación objetiva establece la necesidad
OBJETIVA de determinar la confluencia de dos niveles o escalones:
• Si la acción ha creado un peligro jurídicamente
desaprobado.
• Si el resultado producido es la realización del mismo
peligro, ambos deducidos del fin de protección de la
norma,
INHABILITACION Es aquella sanción de carácter impeditivo consistente en
la imposición de una incapacidad con relación a
determinadas esferas del derecho
INOBSERVANCIA Es una forma de culpa en donde la precaución exigible
REGLAMENTOS, está predeterminada por las normas de una actividad o
ORDENANZAS cargo
IRRETROACTIVIDAD A partir del cual no se puede aplicar ley posterior a un
hecho anterior.
ITER CRIMINIS Se denomina iter criminis al camino o vía que recorre un
sujeto para la realización de un delito.
LEGITIMA DEFENSA Es una causa que justifica la realización de una conducta
sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a
su autor, y que, en caso de cumplirse todos sus requisitos,
permite reducir la pena aplicable a este último
LEY ESCRITA Al requerirse una ley escrita, queda excluida la costumbre
como posible fuente de delitos y penas. Es imperioso que
se trate de una ley emanada del poder legislativo
LEY ESTRICTA Se exige que la ley determine de forma suficientemente
diferenciada, las distintas conductas punibles y sus penas,
excluyéndose la analogía en perjuicio del imputado
LEY PREVIA Es preciso que el sujeto pueda conocer en el momento del
hecho si va a incurrir en un delito y, en su caso, la pena
aplicable.

76
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MADUREZ MENTAL Es el desenvolviendo intelectual y volitivo suficiente para


comprender la criminalidad del acto ejecutado y dirigir
las propias acciones
MOVIMIENTOS Se definen como la actividad
REFLEJOS o inactividad atribuible a una excitación de los nervios
motores debida a un estímulo fisiológico-corporal,
interno o externo, ajeno a la impulsión voluntaria de la
persona
MULTA Es la única pena pecuniaria principal legislada en nuestro
Código Penal.
NEGLIGENCIA Es negligente el comportamiento descuidado. Se
identifica más con un comportamiento omisivo. Ej.
niñera que olvida la plancha conectada, armero que
entrega un arma cargada a un cliente, etc.
OBEDIENCIA DEBIDA Llamada también obediencia jerárquica, es el
cumplimiento de una orden dada de acuerdo a derecho,
dentro de una relación de sujeción pública, aunque se han
examinado órdenes en los ámbitos policial, ferroviario y,
militar, también surgen estos deberes de relaciones de
otro tipo como el doméstico o el laboral.
PARTICIPACION EN Se llama participación a la concurrencia de personas en
SENTIDO AMPLIO el delito, es decir, a los autores, cómplices e instigadores
PARTICIPACION EN Se llama participación a la concurrencia de quienes
SENTIDO participan sin ser autores
RESTRINGIDO
PENA Constituye "un mal con el que amenaza el derecho penal
para el caso de que se realice una conducta considerada
como delito·"
PENA DE LA La pena que correspondería al agente, si hubiere
TENTATIVA consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la
mitad.
Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la
tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena
fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de
diez a quince años. (art 44 CP)
PREPARACION Es el proceso por el cual el autor se procura los medios
elegidos con miras a crear las condiciones para la
obtención del fin.
PRINCIPIO DE Este principio se vincula a la función de garantía
LEGALIDAD individual que tiene la ley penal frente al poder del
Estado, y se expresa en su aspecto formal con la máxima
romana "nullum crimen, nulla poena sine lege” (art 18
CN)
PRINCIPIO DE En virtud de este principio, se impide prohibir y castigar
LESIVIDAD una acción humana, si ésta no perjudica o de cualquier
modo ofende los derechos individuales o sociales de un
tercero, la moral o el orden públicos. (art 19 CN)
PRINCIPIO DE Las acciones privadas de los hombres que de ningún
PRIVACIDAD modo ofendan al orden y a la moral pública, ni

77
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perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y


exentas de la autoridad de los magistrados. (ART 19 CN)
PRINCIPIO DE Consagrado por el 2° párrafo del art. 19 CN que reza:
RESERVA “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”
Implica la idea política de reservarles a los individuos,
como zona exenta de castigo, la de aquellos hechos que
no están configurados y castigados por una ley previa a
su acaecer
PRINCIPIO NON-BIS IN Se prohíbe perseguir penalmente a una persona más de
IDEM una vez por el mismo hecho, puede ser considerada una
derivación del principio de inviolabilidad de la defensa
(art. 18 CN).
PRINCIPIOS Son los límites al poder punitivo que tiene el Estado para
castigar.
PRISION Pena privativa de la libertad.
RECLUSION Pena privativa de la libertad, que trae aparejado trato
denigrante hacia el condenado.
RETROACTIVIDAD Aplicar una ley posterior a un hecho anterior.
TENTATIVA PUNIBLE El que con el fin de cometer un delito determinado
comienza su ejecución, pero no lo consuma por
circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas
determinadas en el artículo 44CP
TEORIA DEL DELITO La teoría del delito media entre el caso y el derecho
aplicable, permitiéndole al juez realizar el “ejercicio de
subsunción”, es decir, comprobar si la conducta
reprochada puede ser encuadrada en la norma general y
abstracta contenida en la norma.
TIPO DE GARANTIA Contiene la totalidad de los presupuestos que
condicionan la aplicación de una pena
TIPO OBJETIVO Comprende → el aspecto externo del comportamiento
humano prohibido por la norma que abarca no sólo su
descripción abstracta, sino también valoraciones de
distinta índole.
TIPO SISTEMATICO Es el que describe la conducta prohibida por la norma. .
TIPO SUBJETIVO Elemento interno del tipo.
ULTRACTIVIDAD Aplicar una ley ya derogada.

78
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PRIVADO I
SUB-EJE TEMATICO 1: PERSONA HUMANA
El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina utiliza la denominación
“persona humana” y elimina la definición que contenía el artículo 30 del Código
de Vélez (derogado) que hablaba de “persona física”.5
La característica definitoria de la persona humana en sentido jurídico es, pues,
la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta característica
constituye a la persona en un sujeto de derecho, independientemente de las
características positivas o negativas que cada individuo puede presentar.
1. DERECHOS Y ACTOS PERSONALÍSIMOS
Concepto.
Los derechos personalísimos son los que recaen sobre ciertos aspectos o
manifestaciones de la personalidad del hombre para proteger su libre
desenvolvimiento: derecho al honor, a la intimidad, a la libertad, a la integridad
física, etc.
79
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el derecho supranacional de derechos humanos constitucionalizado (art. 75 inc.


22 CN) establece las bases fundacionales del régimen de los derechos
personalísimos, toda vez que la dignidad personal como sus emanaciones
(intimidad, imagen, identidad, honor y derechos sobre el propio cuerpo) son
reconocidos de manera explícita en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en otros instrumentos supranacionales.
Los actos personalísimos son aquellos que deben realizar los sujetos por sí
solos.
Naturaleza Jurídica
Los derechos de la personalidad son derechos subjetivos.
Caracteres
Estos derechos son 6
• Absolutos: por cuanto son oponibles erga omnes a todos los miembros de
la comunidad y no sólo a los particulares, sino contra quienes los vulnere.

• extrapatrimoniales: ya que no son susceptibles de apreciación o medición


pecuniaria.

• Innatos: en virtud de que nacen con el sujeto mismo, es decir con la


concepción del nasciturus (nacimiento). Son connaturales al hombre y
pertenecen a él por su sola condición de persona humana, siendo
indiferente lo que disponga o no al respecto el derecho objetivo.

• Vitalicios: ya que pertenecen a la persona durante toda su existencia, no


faltando en ningún instante de la vida

• Necesarios: por cuanto no pueden faltarle a la persona, sin perjuicio de


que en ciertas ocasiones su ejercicio pueda ser limitado por la autoridad
pública (por ejemplo, en el caso de una condena penal de prisión se
privaría el ejercicio al derecho de libertad ambulatoria, o en el supuesto
de un estado de sitio, situación excepcional y temporaria)

• Esenciales: ya que no le pertenecen al hombre por una circunstancia


ajena o externa, sino que se trata del mínimo indispensable, básico, para
el contenido de la personalidad humana. La persona sería incompleta sin
estos derechos.

• Inherentes: en el sentido de que son intransmisibles por no ser posible


escindirlos de la persona a la que pertenecen. Como consecuencia de ello
resulta que los derechos personalísimos son irrenunciables

• irrenunciables,

• Relativamente indisponibles ya que no es posible venderlos, transmitirlos.

80
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Por ello, los derechos de la personalidad están fuera del comercio y no


pueden ser objeto de ningún negocio jurídico. Es decir, se trata de
derechos enajenables, inembargables, intransferibles, imprescriptibles e
inejecutables. Sin embargo, afirmamos que esta indisponibilidad es
"relativa" porque es posible alterarlos, transitoria y parcialmente.

• Otro carácter es que la vulneración de ellos da derecho a su titular a


reclamar la prevención y reparación de los daños conforme lo estipulado
en los arts. 1708 a 1780 inclusive del Código Civil y Comercial.

La inviolabilidad de la persona humana:


El artículo 51 prevé “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su
dignidad”

La inviolabilidad de la persona humana ha sido reiteradamente afirmada por la


CSJN. Ha sostenido que “el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico
y, en tanto fin en sí mismo- más allá de su naturaleza trascendente- su persona
es inviolable”
De tal modo, el reconocimiento y el respeto de la dignidad personal, además de
estar previsto expresamente en el Código, encuentra amparo constitucional por
vía del art. 75 inc 22 y rango constitucional asignado al art. 11 del Pacto de San
José de Costa Rica.
La inviolabilidad de la persona y el reconocimiento de cada individuo de su
dignidad, constituyen el fundamento de todos los derechos reconocidos en el
código. En otras palabras, los derechos de intimidad, imagen, honor, entre otros,
son reflejos de la dignidad personal, de ello deriva que la enumeración que se
hace en el artículo 52 sea meramente enunciativa.
El artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone
Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o
familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte
menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de
los daños sufridos, conforme lo dispuesto en el Libro Tercero Título V, Capítulo I

DERECHOS PERSONALISIMOS
Derechos de la personalidad espiritual tutelados:

• derechos a la intimidad personal y familiar: El Código no brinda una


definición del derecho a la intimidad, el cual ha sido delineado por la
doctrina como aquel que garantiza a tu titular el desenvolvimiento de su
vida y su conducta dentro de un ámbito privado, sin injerencias ni
intromisiones que pueden provenir de la autoridad o de terceros, en tanto
su conducta no ofenda al orden público, a la moral, ni perjudique a
terceros (Rivera)
Comprende tanto a la intimidad personal como familiar, haciéndose eco

81
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

de la protección receptada por el art 11 de la CADH.


• a la honra o reputación: este derecho comprende dos aspectos.
o De un lado, el honor en sentido objetivo, que es la valoración que
otros hacen de la personalidad, es el buen nombre o reputación, el
aprecio de terceros;
o y en sentido subjetivo es la autovaloración, el íntimo sentimiento
que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia

la falta de definición legal es conteste con la idea de que su perfil puede


ir modificándose con el tiempo, al igual que sus límites y ámbitos de
vigencia, siendo tal delimitación labor de la doctrina y los tribunales
ante los casos concretos (Rivera)

• a la imagen: el artículo 53 del Código Civil y Comercial.


Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo,
que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

La regla es la exigibilidad del consentimiento. Ello evidencia el carácter


relativamente disponible de este derecho, dicha conformidad no se
presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable,
recayendo la carga de probar su existencia sobre quien la alega.
o que la persona participe en actos públicos;

la doctrina y jurisprudencia han señalado que para que opere esta


excepción no basta que la imagen haya sido captada en un lugar
público, la excusa tendrá lugar ante tumultos, desfiles,
manifestaciones, incendios, es decir siempre que haya un gran
número de personas en un lugar público y medie un hecho o
acontecimiento de los indicados.
o que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y
se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño
innecesario;
aun la difusión sea para tales fines, no debe resultar ofensiva y que,
por regla, exige la adopción de medidas enderezadas a evitar la
identificación de la persona, por ejemplo, ilustraciones en revistas
médicas.
o que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre
acontecimientos de interés general.
Solo debe responder a un interés legítimo colectivo en la
información, ya sea porque la imagen se vincula con la actividad
pública o profesional del sujeto o presenta una cierta relevancia
pública o, al margen de estos supuestos, cuando su difusión no
hace sino verificar o refutar aspectos de la vida privada que,
voluntariamente, la persona involucrada ha expuesto al público.

82
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento


sus herederos o el designado por el causante en una disposición
de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un
mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la
muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
El derecho a la imagen constituye una especie de los denominados
derechos personalísimos que, protege las manifestaciones
espirituales de la persona, definido como “aquel cuyo regular
ejercicio permite oponerse a que por otros individuos y por
cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique su propia
imagen o voz” (Rivera)
Goza de amparo constitucional.
Existe consenso de que constituye una esfera jurídica propia,
constituyendo una categoría autónoma e independiente de la
protección de otros derechos personalísimos.

Desde su faz negativa o de su exclusivo, confiere la facultad e


oponerse y prohibir a terceros su captación y divulgación, desde su
faz positiva permite a su titular ceder su uso y explotación incluso
a título oneroso. En este último supuesto se discute si lo que se
está ejerciendo o disponiendo son aspectos parciales del derecho
personalísimo o, según otra postura, se trata de un derecho
patrimonial autónomo sobre la propia imagen que coexiste con el
derecho personalísimo.
• a la identidad: este derecho implica que “cada persona sea ella misma”,
que pueda distinguirse sobre la base de sus atributos y sus propias
cualidades personales que hacen a esa determinada persona distinta de
las otras. Este derecho comprende tanto la identidad biológica como la
identidad de género (regulada por ley 26.743 “De identidad de género”).
Derechos de la personalidad física:
• derecho a la vida: este derecho se encuentra profusamente protegido y
se refleja al impedimento de obrar contra la propia vida y sobre la vida de
los demás.
• a la integridad física: el artículo 54 del CCCN dispone que no resultan
exigibles aquellas convenciones que tengan por objeto la realización de
un acto peligroso para la vida o integridad física. En otras palabras, el
contrato mediante el cual una persona comprometa un acto que traiga
aparejado dicho peligro, carecerá por tanto de fuerza obligatoria para
quien asumió dicha obligación, no siendo pasible de exigir su
cumplimiento forzado o indirecto, salvo que el acto de que se trate se
corresponda a su actividad habitual (v.gr. un boxeador, un corredor de
autos) y que se adopten las medidas de prevención y seguridad
adecuadas a las circunstancias.
83
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

ACTOS PERSONALIMOS
• a disponer del propio cuerpo: en primer lugar, es dable señalar que el
cuerpo humano no es una cosa en sentido jurídico, en tanto no constituye
un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria.La regla es que
no están autorizados aquellos actos que causen una disminución
permanente en la integridad del propio cuerpo o sean contrarios a la ley,
la moral o las buenas costumbres.
Sin embargo, el art. 56 del CCCN prevé excepciones a tal principio, las
que tienen lugar cuando se trata de actos enderezados al mejoramiento o
preservación de la salud de la persona titular, como ser una intervención
quirúrgica; o, “excepcionalmente”, para el mejoramiento o preservación de
la salud de otra persona distinta a la del titular, la que tiene lugar cuando
se dispone la ablación de un órgano (que se rige por la ley 24.193,
modificada por ley 26.066) a los fines de ser trasplantado.
Asimismo, están prohibidas las prácticas destinadas a la modificación de
la constitución genética de la descendencia, salvo aquéllas que tiendan a
prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas (art. 57
CCCN).
• a disponer del propio cadáver: la norma del artículo 61 del CCCN
consagra el derecho que posee toda persona capaz en orden a establecer
el destino post mortem de su cuerpo. Es decir que la persona, mientras
viva, puede disponer de sus exequias o inhumación, como así también la
dación de todo o parte de su cadáver con fines terapéuticos, científicos,
pedagógicos o de índole similar.
Se trata de un acto de disposición de última voluntad, unilateral y por cierto
revocable que, al decir de la doctrina, representa el ejercicio de un
derecho subjetivo personalísimo (Rivera)

2. ATRIBUTOS DE LA PERSONA:
Concepto
Son aquellas cualidades que son inherentes al sujeto del derecho, aquellas
calidades que le son inseparables, sin las cuales no podemos concebir el sujeto
del derecho ni la personalidad jurídica, a saber: el nombre, la capacidad, el
estado y el domicilio. Ahora bien, si nos referimos a la persona jurídica o de
existencia ideal, podríamos admitir que el patrimonio es un atributo.
La persona, en tanto tal, posee ciertos atributos que son sus cualidades
esenciales. Éstas son inherentes y consideradas a priori de la persona, es decir
que comienzan con su existencia.
Naturaleza
Los atributos no son derechos ni deberes, sino cualidades inherentes a la calidad
de la persona que no se adquieren luego, sino que son contemporáneos a la
persona, a su existencia, y la acompañan toda su vida protegiéndola e

84
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

identificándola.
Caracteres
Los atributos participan de los siguientes caracteres:
• Son necesarios e inherentes a las personas: no se concibe que la persona
física pueda carecer de alguno de estos atributos por cuanto, la
determinan en su individualidad.
• Son únicos: una misma persona no puede poseer más de un atributo de
cada clase en un momento determinado. Así, la persona humana no
puede ser capaz e incapaz a la vez de adquirir un derecho, no puede tener
más estados civiles familiares del mismo orden, por ejemplo soltero-
casado.
• Son indisponibles: no pueden ser transferidos, pues están fuera del
comercio.

• Son inmutables: sólo se modifican cuando se verifica el supuesto


normativo que así lo prevé.
• Son imprescriptibles: por cuanto no se adquieren ni pierden por el
transcurso del tiempo.
Los atributos son los siguientes:
• Nombre
• Estado capacidad
• Domicilio
• Capacidad
NOMBRE

Noción:

El nombre es el atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto.


Está compuesto por dos elementos: el pronombre o nombre de pila (o apelativo)
y el apellido (o cognomen o patronímico). Ambos cumplen funciones diferentes;
el nombre de pila individualiza a la persona en su familia y el apellido la
individualiza en la sociedad.

Rivera señala que por un lado es un elemento que integra la personalidad,


contribuyendo a la identificación de las personas en su relación con los demás y
por el otro, no es posible desconocer el interés social que conlleva, como la
inmutabilidad.

Berbere Delgado señala que la persona es el titular legítimo de su nombre, el


que lo llevara con los caracteres de

85
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Obligatoriedad
• Indisponibilidad
• Inmutabilidad
• Imprescriptibilidad

Constituyéndose en atributo inseparable de la persona humana.

Art 62.- Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el
prenombre y el apellido que le corresponden.

Régimen legal

• Prenombre: Art 63.- Reglas concernientes al prenombre. La elección del


prenombre está sujeta a las reglas siguientes:

a) corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización


para tal fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección
o dar la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los
guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas;

b) no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres,


primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos;
tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes;

c) pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes


autóctonas y latinoamericanas.

• Apellido

• Hijo matrimonial: art 64.- El hijo matrimonial lleva el primer apellido de


alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por
sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez
suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la


integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

• Hijo extramatrimonial: El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial


lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se
determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo.
Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el
orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según
el interés superior del niño.

• Persona menor de edad sin filiación determinada: Art 65.- Apellido de


persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de
edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está
usando, o en su defecto, con un apellido común.
86
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Casos especiales: Art 66.- Casos especiales. La persona con edad y


grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede
pedir la inscripción del que está usando.

• Apellido cónyuge: Art 67.- Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede


optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.

La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no


puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos
razonables, el juez la autorice a conservarlo.

El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge


mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

• Nombre del hijo adoptivo: art 68.- Nombre del hijo adoptivo. El nombre
del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo 5, Título VI del
Libro Segundo de este Código.

• Cambio de nombre: art 69.- Cambio de nombre. El cambio de


prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del
juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del
caso, entre otros, a:

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;

c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera


sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el


cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de
prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad.

Acciones de protección

Art 71.- Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su
nombre:

a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y


se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación
de la sentencia a costa del demandado;

b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;

c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía,


si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede
disponer la publicación de la sentencia.
87
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por
sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o
hermanos.

Así, las acciones para proteger el nombre son tres:


• la acción de reclamación o reconocimiento del nombre: se requiere que el
demandado haya desconocido el derecho de usar el nombre por pare del
sujeto afectado, debiendo el juez ordenar la publicación de sentencia a
costa del demandado.

• la acción de impugnación, o usurpación del nombre: se requiere que el


demandado use en forma indebida el nombre de otra persona y el efecto
propio de la sentencia es el cese en dicho uso indebido.
• la acción de supresión del nombre: debe mediar un uso indebido por parte
del demandado del nombre de otra persona para individualizar una cosa
o un personaje de fantasía y dicho uso provocar un perjuicio material o
moral. El efecto de la sentencia es el cese de dicho uso indebido.
Por último y en orden a quiénes pueden interponer estas acciones, se
establece que el titular exclusivo es el interesado y, si éste ha fallecido,
podrá ser ejercida por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta
de éstos, por los ascendientes o hermanos.

CAMBIO DEL NOMBRE

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;


b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre
que se encuentre acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por
razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de
desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad.

DOMICILIO

Noción:

La Comisión Reformadora en los Fundamentos del Anteproyecto de CCyCom


define al domicilio como el lugar donde se reside habitualmente, pero quien tiene
una actividad profesional y económica lo tiene en el lugar donde la desempeña
para las obligaciones nacidas de dicha actividad.

88
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Se clasifica al domicilio en

• domicilio real
• legal
• especial

Caracteres

• El domicilio general es el atributo, cualidad o propiedad inherente a la


persona que representa su indispensable asiento o sede legal para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones (Tagle,
2002).

• Este domicilio general puede ser legal, es decir instituido por la ley o real,
que es la efectiva residencia de la persona en un cierto lugar con ánimo
de permanecer allí.

• El domicilio general sea legal o real, es necesario, ya que no puede faltar


en ninguna persona y es único ya que una persona no puede tener más
de un domicilio general.

• el domicilio general es mutable, es decir que es modificable, ya sea por


cambio en la capacidad de las personas (por ejemplo, un menor que
cumple la mayoría de edad pasa de domicilio legal a domicilio real) o por
un cambio en la de su situación (por ejemplo: una persona que es
designada en un puesto de funcionario público y que requiere trasladarse, cambia
de domicilio real a domicilio legal).

Clases

• General
o Real: art 73.- La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su
residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene
en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de dicha actividad.

El domicilio real, esencialmente voluntario, está conformado por un


elemento material o corpus y el elemento intencional o animus. El
primero está constituido por la residencia de la persona que es
efectiva y permanente y el animus es la intención o propósito de
permanecer en un determinado lugar.

El Código en su actual redacción se inclina por el sistema de la


pluralidad al contemplar en materia de domicilio real el supuesto de
la residencia habitual y también el del lugar de desempeño de la
actividad profesional o económica para las obligaciones nacidas de
dicha actividad.

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

o Legal: es el lugar donde una persona reside de manera


permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí.
art 74.- El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir
prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo
la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas
especiales:

a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben


cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de
simple comisión;

se contempla en el supuesto de las personas vinculadas por una


relación de dependencia estable con la administración pública, sin
que la ley distinga categorías y/o jerarquías. se adhiere la norma a
la postura amplia en tanto integran esta categoría toda clase de
empleado publico cualquiera sea la tarea que desempeñe y su
importancia.

b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo


están prestando;

c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que


no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;

Rivera sostiene que esta norma tiene por finalidad ubicar a las
personas, que de otra manera no podrían ser localizadas, en algún
lugar determinado para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.

Casos

▪ Transeúntes: aquellas personas que se trasladan de un


lugar a otro sin detenerse en ningún lugar
▪ Las personas de ejercicio ambulante: aquellas que con
motivo de su oficio carecen de residencia estable
▪ Las personas que no tienen domicilio conocido

d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

Este domicilio es forzoso, en tanto la ley lo impone


independientemente de la voluntad del interesado; es ficticio, pues
90
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

el sujeto puede no estar allí presente; es excepcional y de


interpretación restrictiva, pues sólo funciona en los casos previstos
por la ley; y es único, en tanto es una clase de domicilio general u
ordinario.

• Especial: art 75.- Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el
ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.

Produce sus efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas


determinadas.

Llambías sostiene la importancia practica de este tipo de domicilio que es


de utilización frecuente, dado que “casi “no hay contrato que se celebre
por escrito que no contenga su designación. Asegura la posibilidad de
hacer efectivas las acciones judiciales del caso sin necesidad de indagar
ulteriormente sobre el domicilio ordinario de la contraparte.

El domicilio contractual presenta caracteres específicos

▪ Es voluntario
▪ Convencional
▪ Trasmisible tanto a los sucesores universales como a los
singulares
▪ Inmutable
▪ Excepcional
▪ Múltiple
▪ De interpretación restrictiva

Cambio de domicilio art 77.-. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta
facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El
cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia
de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

Efecto: art 78.- Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades en las
relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia

CAPACIDAD

Noción.

El concepto de capacidad ha sido caracterizado como el grado de aptitud de la


persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio de las
facultades que emanan de esos derechos o el cumplimiento de las obligaciones
que implican los mencionados deberes (Rivera)

Esa capacidad queda desdoblada en sus dos facetas: capacidad de derecho y


91
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capacidad de ejercicio.

La norma recepta el principio general que todas las personas humanas gozan de
la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, salvo las privaciones
o limitaciones que la propia ley establezca respecto de hechos, simples actos, o
actos jurídicos determinados. La regla es la capacidad y la incapacidad la
excepción.

Caracteres

• las reglas que gobiernan la capacidad son de orden público y no pueden


ser modificadas por voluntad de los particulares;

• es principio general que tanto las incapacidades como las restricciones a


la capacidad son la excepción;

• las restricciones a la capacidad son de interpretación restrictiva.

Clases:

• .De derecho: art 22 Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos
EL ATRIBUTO DE LA PERSONA HUMANA ES LA CAPACIDAD DE DERECHO.
• De ejercicio art 23.- Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos,
excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial.

ESTADO

El estado es un atributo propio de las personas humanas y hace referencia a la


posición o rol que ocupa una persona en la sociedad, por ejemplo, estado civil,
o en una familia, por ejemplo, estado de padre, de hijo, etc.
Caracteres

• las normas que regulan el estado de las personas son de orden público;
no pueden ser modificadas por la voluntad de los interesados;

• es indivisible y oponible erga omnes;

• generalmente es recíproco o correlativo, porque a cada estado de una


persona le corresponde el de otro que resulta correlativo;

• es inalienable, es decir intransmisible;

• es necesario, indisponible y único, es decir que no se puede tener dos


estados correlativos a la vez (por ejemplo, no ser casado y soltero al
mismo tiempo, no ser padre e hijo al mismo tiempo).

Efectos
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• El estado genera deberes jurídicos como el de usar un apellido o


suministrar alimentos;

• en el ámbito del derecho procesal es causal de excusación o de


recusación de los jueces o funcionarios, quienes no podrán entender en
aquellos pleitos en que intervengan parientes que se hallen en los grados
previstos en las leyes rituales; en el ámbito penal es agravante o eximente
de penas.

• se relaciona con los otros atributos porque, por ejemplo, en el matrimonio


(estado: casado), los esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos
contratos;

• o por caso los padres no pueden contratar con sus hijos sometidos a
responsabilidad parental.

• Además, si se logra el reconocimiento de un hijo extramatrimonial por el


padre, este reconocimiento cambia el estado del hijo reconocido y del
padre que reconoce.

Por ello, se dice que los efectos de este atributo son importantes a la hora
de los reclamos patrimoniales o de deberes correspondientes al estado
que se posea, para lo cual la ley establece una serie de normas que lo
protegen. Por ejemplo, a las personas les reconoce dos acciones:

• De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un


reconocimiento (por ejemplo, las acciones de filiación)

• De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un


desconocimiento de un estado ostentado hasta entonces (por
ejemplo, la que le corresponde al padre con respecto al hijo nacido
en matrimonio y que no es suyo).

3. PERSONAS POR NACER


Importancia jurídica de la concepción
Art19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con
la concepción.

Siguiendo el comentario realizado por Rivera-Medina: su nueva redacción deja


bien en claro que el embrión concebido fuera del cuerpo de la madre es también
persona, gozando de igual tutela jurídica que aquellos formados
intrauterinamente, des esta forma, se sigue así el camino trazado de la
jurisprudencia y doctrina mayoritarias.
La existencia jurídica de la persona humana principia con la concepción, si se
93
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

interpreta que esta consiste en la fecundación del ovulo por el espermatozoide


dentro del cuerpo de la madre, o en la implantación del embrión en el cuerpo de
la mujer, los embriones crioconservados o logrados en el laboratorio non serian
personas, la consecuencia obligada de esta errónea interpretación seria
devastadora; la aniquilación de miles de embriones humanos.
Fallo “Artavia Murillo”: con fecha 28 de noviembre de2012 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dicto una sentencia de suma
trascendencia porque fijo su posición respecto del status jurídico de los
embriones no implantados. Parten de la imposibilidad de sobrevivir que tienen
los embriones concebidos mediante la técnica de fertilización in vitro fuera del
cuerpo de la mujer.
Para la CIDH el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos
del art. 4 de la Convención americana, porque la concepción en el sentido de tal
norma tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero,
razón por la cual, antes de este evento no habría lugar a la aplicación del art 4
de la Convención.
Esta interpretación resulta:
• Peligrosa y arbitraria: claramente tiende a favorecer a los laboratorios que
se dedican a realizar las técnicas de fecundación humana asistida.
• El termino concepción empleado por el art 4 de la Convención, debe ser
interpretado, más allá de cualquier otra consideración, como la
fecundación del ovulo por el espermatozoide.

La doctrina del fallo en análisis no solo no liga jurídicamente a nuestro país, sino
que, además, nuestros jueces deberán rechazar tal doctrina y constituirse en el
último bastión de defensa de los embriones humanos
En resumen
• Medios naturales: desde la concepción
• TRHA
✓ Posición mayoritaria: es persona por nacer recién el embrión
cuando es implantado en el seno materno
✓ Posición minoritaria: aun los embriones crio-conservados son
personas por nacer

4. AUSENCIA DE LA PERSONA
Definición

El Código Civil y Comercial contempla en seis artículos (79 a 84) las normas
sustantivas y procedimentales correspondientes a la simple ausencia y al
procedimiento previsto a los fines de obtener tal declaración. El fin último de esta
regulación es la protección del patrimonio del ausente, pues lo que se pretende

94
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

es la designación de un curador especial a los bienes para que estos puedan ser
administrados en debida forma mientras dure el estado de ausencia.
Presupuestos fácticos y jurídicos

Art 79.- Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse
noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus
bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe
apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el
mandato

De conformidad a dicho artículo, para configurarse el presupuesto de la ausencia


simple es preciso que:
• La persona haya desaparecido de su domicilio, sin que se tenga noticias
sobre su existencia;
• Haya dejado bienes que exijan protección;
• No haya dejado apoderado o que los poderes del apoderado del ausente
resulten insuficientes o que éste haya incurrido en un desempeño
inconveniente de su mandato.
Como se advierte, la ley no exige que haya transcurrido plazo alguno para
peticionar ante el juez competente la declaración de ausencia simple, ni que
la desaparición se vincule con un hecho extremo del cual se presuma la
muerte del ausente; sólo se impone que existan bienes para cuidar, de
manera tal que se adopten aquellas medidas necesarias para proteger el
patrimonio del ausente
Legitimados

Art 80.- Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia,


• el Ministerio Público y
• toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

La disposición en tal sentido es amplia puesto que la enumeración no se


circunscribe a quienes resulten herederos del ausente, sino que también alcanza
a todas las personas que tengan derecho sobre los bienes del ausente y/o interés
legitimo en su conservación.
En cuanto al Ministerio Publico es preciso señalar que su legitimación activa se
circunscribe solo a aquellos casos en los que intervenga en representación de
un incapaz interesado en los bienes, como puede ocurrir en el supuesto que
intervenga en representación de los hijos menores del ausente.
Rivera señala que la intervención del Ministerio Publico debe considerarse
acotada a estos supuestos en razón de que el ausente no es incapaz, es decir
que de conformidad con los prescripto por el art. 24, no son personas que
padezcan una restricción al ejercicio de su capacidad jurídica.

95
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Juez competente Art 81.-. Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no
lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan
bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que
haya prevenido.

Procedimiento Art 82.-El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco
días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o
en su defecto, nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria
en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe


representarlo el defensor.

En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las


medidas que las circunstancias aconsejan.

Efectos Dictados la sentencia de simple ausencia, se designará un curador a fin


de que realice los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes.
Para el supuesto de que deba realizar un acto que exceda la administración
ordinaria, deberá requerir autorización al juez, la que debe ser otorgada sólo en
caso de necesidad evidente e impostergable.

Art 83.- Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar
la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el
discernimiento de curatela.
El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de
los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el
juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e
impostergable.
Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los
descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.
Art 84.- Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por:
a) la presentación del ausente, personalmente o por apoderado;

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

b) su muerte;
c) su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

MUERTE PRESUNTA
Régimen legal. Casos y términos

La presunción de fallecimiento, al igual que la muerte, constituye supuestos


jurídicos extintivos de la persona humana. Así, los efectos de la sentencia judicial
que declara el fallecimiento presunto son idénticos a los de la muerte, pero la ley
establece diferencias fundadas en la eventual reaparición del declarado muerto
presunto y en la necesidad de proteger sus intereses.
El Código prevé distintos supuestos, ya sea porque se ha perdido totalmente la
noción o los datos del paradero de una persona durante un tiempo prolongado o
porque la persona se haya encontrado en circunstancias en las que se presume
su muerte. Así, el Código contempla en el art. 85 el caso ordinario y en el art. 86
los supuestos extraordinarios.
• Caso ordinario.

Art 85.- La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de
ella por el término de tres años, causala presunción de su fallecimiento, aunque
haya dejado apoderado.

El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente.

• Casos extraordinarios.

Art 86.- Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un


ausente:
a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de
guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó
de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el
término de dos años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo
haber ocurrido;

b) si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se


tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que
el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

La disminución de los plazos en los casos extraordinarios en relación al


supuesto ordinario, se debe a que se trata de hipótesis que se sustentan
en circunstancias particulares, en las que las posibilidades de
supervivencia resultan ínfimas.
• Procedimiento para su declaración

Art 91.- Entrega de los bienes. Inventario. Los herederos y los legatarios deben
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de


inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la
prenotación del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no
enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su


existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la
devolución de aquéllos a petición del interesado.

Así, tenemos que, dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si


existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido; los
herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado
presuntamente fallecido, previo inventario. El dominio se inscribirá en el
registro correspondiente (Registro de la Propiedad, Registro de la
Propiedad del Automotor) con la prenotación del caso, a nombre de los
herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no
enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.
Ahora bien, si, entregados los bienes, aparece el ausente o se tiene
noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de
fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del
interesado
• La conclusión de la prenotación se encuentra regulada en el art. 92. Éste
prevé que la prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde
la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento
de la persona.

Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes, es decir


que los herederos y legatarios pasan a tener el dominio pleno.

• Efectos sobre el matrimonio: según el art. 435 inc. “b”, la declaración de


ausencia con presunción de fallecimiento es una causal de disolución del
matrimonio, por lo que el otro cónyuge podrá contraer nuevo matrimonio.

SUB-EJE TEMATICO 2: INCAPACIDAD


1. LA INCAPACIDAD
Noción
Clasificación
• De ejercicio: imposibilidad de realizar por si solo determinados actos de la
vida civil, de ejercer esos derechos y obligaciones de los que se es titular

• De derecho: imposibilidad de realizar determinados actos jurídicos


Será siempre relativa ya que no es posible que una persona adolezca de
una incapacidad de derecho absoluta, lo que equivaldría a una muerte
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

civil. De este modo, no hay personas incapaces de derecho, sino con


incapacidad para determinados actos; falta de aptitud para ser titular de
determinada relación jurídica.
Entre sus caracteres encontramos que: se sustentan en razones de orden
ético o moral; no son susceptibles de remedio o subsanación; se instituyen
no para favorecer a la persona incapaz, sino en su contra; dan lugar a la
nulidad absoluta del acto.

INCAPACIDADES DE EJERCICIO
Definición. Caracteres
la capacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones: incapacidades de ejercicio.
Dichas incapacidades pueden estar expresamente previstas en el Código (art
24); previstas en otras leyes o surgir de una sentencia judicial.
A diferencia de lo que ocurre con las incapacidades de derecho, entre sus
caracteres aquí encontramos que:
• Se instituyen en razón de una ineptitud psíquica del sujeto para el pleno y
libre ejercicio de sus derechos;
• se suplen por el representante, o con intervención de un apoyo,
subsanándose así el impedimento;
• persiguen un fin tuitivo de la persona sobre quien recae;
• es una medida de protección;
• dan lugar a una nulidad relativa del acto.
NO debemos confundir capacidad de ejercicio con discernimiento ya que, a
diferencia de aquella, este es la cualidad o facultad por la cual conoce y distingue
lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente.
Enumeración legal
Art 24.- Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
a) la persona por nacer;
Es la persona que está concebida en el seno materno y aún no ha nacido; para
que sus derechos y obligaciones queden irrevocablemente adquiridos, debe
nacer con vida, pues, de lo contrario, se considerará que ella nunca existió.
b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el
alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;

Debe estudiarse en correlación con lo dispuesto en el art. 25, el que dispone que
“menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años”. En efecto, el
supuesto de análisis refiere que son incapaces de ejercicio las personas “que no
cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, por lo que incluye a todas
las personas que no han cumplido los dieciocho años, salvo:
• el supuesto de los adolescentes en relación a los tratamientos no
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

invasivos;
• el caso de los menores emancipados por matrimonio que gozan de plena
capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas (arts. 27 y 28) y
• la persona menor de edad con título profesional habilitante que puede
ejercer profesión sin necesidad de previa autorización (art. 30).
c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta
en esa decisión.
Este supuesto implica que, mediante sentencia, se puede restringir la capacidad
para determinados actos, debiendo partirse siempre del presupuesto de la
capacidad, y que sus limitaciones son de carácter excepcional. Cuando la
persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar y expresar
su voluntad, el sentenciante puede declarar la incapacidad y designar un
curador. Por último, comprende a los inhabilitados por prodigalidad, a quienes se
les designará un apoyo para el otorgamiento de actos de disposición ente vivos
y en los demás actos que determine la sentencia.
2. DISTINCIÓN ENTRE MENOR DE EDAD Y ADOLESCENTE
Art 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido
dieciocho años.
Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años.

• Es decir que todas las personas, desde su nacimiento hasta que cumplen
dieciocho años, son “menores de edad”,
• especificando la denominación de “adolescente” a la persona menor de
edad que ha cumplido la edad de trece años.

El derecho a ser oído


El artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con el art. 12 de la
Convención de los Derechos del Niño y con la ley 26.061, consagra el derecho
de los menores a ser oídos, el que implica que, siempre que los menores tengan
edad para poder expresar una opinión con fundamento, deben ser escuchados
y debe ser tenido en cuenta su parecer.
ART 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de
edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por
sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de
conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le
concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Decisiones en materia de salud

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Tratamientos no invasivos

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para
decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni
comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física.

• Tratamientos que comprometen la salud del menor

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está


en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento
con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve
teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica
respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

• Los cuidados del propio cuerpo del mayor de dieciséis años

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para


las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

El párrafo sexto de la norma prevé lo que parte de la doctrina ha llamado un


supuesto de “mayoría de edad anticipada” para las decisiones relativas al
cuidado del propio cuerpo, para lo cual el adolescente será considerado como
un adulto a partir de los 16 años, con excepción de lo dispuesto para algunos
supuestos específicos en la legislación especial por ejemplo art. 15 ley 24193
(trasplante de órganos y materiales anatómicos), art. 26 ley 26657(salud mental),
art. 5 ley 26743 (identidad de género)
Antes de esa edad, entre los 13 y 16 se presume que el adolescente tiene aptitud
para decidir por si respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos,
ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física. Para los otros tratamientos, el adolescente debe prestar su
consentimiento con la asistencia de sus progenitores. En caso de que los
progenitores no autoricen el tratamiento, se deberá resolver teniendo en cuenta
el interés superior del adolescente, sobre la base de la opinión médica respecto
a las consecuencias de la realización o del acto médico.

3. PERSONA CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y CON INCAPACIDAD.

Previo a establecer la distinción entre personas con capacidad restringida y con


incapacidad, es dable señalar que el art. 31 del Código Civil y Comercial
establece reglas generales en materia de restricción a la capacidad.
Art31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por
las siguientes reglas generales:
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se
encuentre internada en un establecimiento asistencial;
b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en

101
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beneficio de la persona;
c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento
como en el proceso judicial;
d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías
adecuadas para su comprensión;
e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que
debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;
f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y
libertades.
Art 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir
la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece
una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad,
siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a
su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé
el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las
necesidades y circunstancias de la persona.
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones
que respondan a las preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de
interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato
adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad
y designar un curador.

A partir de los trece años se puede restringir judicialmente la capacidad de una


persona cuando ésta padece una adicción o alteración mental permanente o
prolongada de entidad suficiente – elemento biológico- y se estime que de no
restringirle la capacidad pueda ocasionar un daño a su persona o a sus bienes
– elemento jurídico; o excepcionalmente declarar la incapacidad “cuando la
persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su
entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado
y el sistema de apoyos resulte ineficaz
Manteniendo el criterio biológico-jurídico, el art. 32 del código unificado prevé
dos supuestos diferenciados:

• incapacidad de ejercicio relativa, que alcanza los actos señalados en cada


sentencia
• incapacidad de ejercicio absoluta.

Presupuestos jurídicos y fácticos


• La persona con capacidad restringida es, por regla, una persona capaz y

102
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sólo no podrá ejercer por sí sola determinados actos que se especifiquen


en la sentencia (art. 24 inc “c”).

El juez, en la sentencia, debe designar el o los apoyos que estime


convenientes, siempre tratando de limitar lo menos posible la autonomía
de la persona, favorecer las decisiones que respondan a las preferencias
de la persona tutelada y, de esta manera, garantizar el respeto de los
derechos de la persona protegida.
El o los apoyos que se designen no tienen por misión sustituir la voluntad
del sujeto, sino todo lo contrario; promueven la libertad, la autonomía, “la
comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la
persona para el ejercicio de sus derechos”
• Ahora bien, se considerará una persona incapaz de ejercicio absoluta
cuando:

• se encuentre imposibilitada de interaccionar con su entorno y


expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato
adecuado y

• el sistema de apoyos cualquiera que fuere resulte ineficaz. En este


supuesto, el juez deberá designarle un curador para que
represente al incapaz, siendo de aplicación los arts. 138 a 140
(curatela).

Procedimiento para su declaración


Tal como hemos señalado anteriormente, los medios de protección de la persona
que padece de alguna discapacidad, son:
• la declaración de capacidad restringida;
• la incapacidad, cuando la persona padece una incapacidad absoluta, es
decir que no puede accionar con el medio que la circunda y los medios de
apoyo son ineficaces y
• como veremos más adelante, la declaración de inhabilitación en el caso
del pródigo.

Ahora bien, la declaración de incapacidad, sea esta absoluta o restringida a


determinados actos, no procede de oficio, sino que es necesario que las
personas
El artículo 33 del Código Civil y Comercial establece quiénes son las personas
legitimadas

Art 33.- Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de


capacidad restringida:
a) el propio interesado;
103
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b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya


cesado;
c) los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;
d) el Ministerio Público.

No procede de oficio sino a instancias de las personas legitimadas a tal fin, la


novedad mas importante es haber incluido al propio interesado entre los
legitimados para iniciar la acción.
A su vez se encuentra legitimado el cónyuge que no esté separado de hecho y,
de modo coherente con el resto del articulado del código, también se ha incluido
al conviviente mientras la convivencia no haya cesado, se refiere a la unión
basada en relaciones afectivas de carácter singular, publica, notoria, estable y
permanente de 2 personas que conviven y comparten un proyecto de vida en
común, sean del mismo o diferente sexo (art 509)
Con relación a los parientes, la legitimación ha quedado limitada a aquellos que
se encuentren dentro del cuarto grado, sea que se trate de un parentesco por
naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida por adopción, en línea
recta o colateral; a diferencia de los parientes por afinidad, donde solo se legitima
a aquellos que se encuentren dentro del segundo grado.
De todas formas, cualquier otra persona no incluida entre los legitimados solo
podrá hacer una representación ante el Ministerio Publico, quien será en
definitiva el que evalué la posibilidad de iniciar el proceso, dada la legitimación
que le confiere la norma
Entrevista personal. Importancia

El conocimiento personal del juez con el interesado debe ser obligatorio y no


facultativo.
Art 35.-. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y
entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la
accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de
aquél. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado,
deben estar presentes en las audiencias.

No será una facultad sino un deber indelegable en cabeza del juez, quien deberá
asegurarla en cada proceso y previo a dictar cualquier resolución, salvo las
medidas cautelares que puede ordenar en caso de urgencia para garantizar los
derechos personales y patrimoniales de la persona (art. 34).

Intervención del interesado en el proceso

Art 36. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte
y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa.
Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad
ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona

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en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe


nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio.
La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para
acreditar los hechos invocados.

En la audiencia, deberán concurrir el interesado, el Ministerio Público y al menos


un letrado que ejerza la defensa técnica de la persona.
Esta entrevista es de fundamental importancia, ya que el juez tomará contacto
personal con el padeciente para garantizarle el goce o ejercicio en igualdad de
condiciones con los demás y para darle un trato más personalizado y
humanitario, así como la garantía de acceso directo al órgano de decisión.
Valor del dictamen del equipo interdisciplinario
Previo al dictado de la sentencia es imprescindible el dictamen de un equipo
interdisciplinario. Este dictamen es una prueba necesaria pues, sin su
realización, no podrá arribarse luego al dictado de una sentencia válida.
Los equipos interdisciplinarios para realizar la evaluación incluyen las áreas de
psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras
disciplinas o campos pertinentes (Rivera y Medina, 2014, p. 164).
El dictamen deberá ser valorado por el juez junto con los otros elementos traídos
al proceso, quedando a cargo del juzgador la consideración de la incapacidad en
la medida en que ésta impida al sujeto dirigir su persona o administrar sus bienes.
Sentencia

Art 37.- La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la
persona en cuyo interés se sigue el proceso:
a) diagnóstico y pronóstico;
b) época en que la situación se manifestó;
c) recursos personales, familiares y sociales existentes;
d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.
Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.

Registración de la sentencia

La sentencia que restrinja la capacidad y los sistemas de apoyo que se designen


deben ser inscriptos en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas,
debiendo dejar constancia marginal en la partida de nacimiento de la persona.
Este régimen, lo que pretende es dar publicidad de la sentencia y, a su vez,
resguardar los derechos de terceros que contraten con la persona a la que se le
ha restringido su capacidad jurídica. Una vez que las restricciones sean dejadas
sin efecto, o bien modificadas por una nueva sentencia dictada, se deberá
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ordenar la inmediata cancelación o inscripción registral, respectivamente.


Revisión

La sentencia puede ser revisada en cualquier momento, a instancias del


interesado.
Asimismo, se impone al juez la carga de impulsar de oficio la revisión de los
términos de la sentencia en un plazo no mayor a tres años, a partir de la
realización de nuevas evaluaciones interdisciplinarias y tras haber entrevistado
nuevamente en forma personal al interesado; de lo que se desprende el rol activo
que se le asigna al juez. En caso de que ello no ocurra, será el Ministerio Público
quien deberá instar a que se lleve a cabo la revisión.
El plazo de los tres años es un plazo máximo; es posible instar su revisión con
anterioridad si las circunstancias del caso así lo aconsejan.
Cese de la incapacidad

El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por


el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado,
que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.
El juez competente para declarar el cese de las restricciones será el mismo que
en su momento las había impuesto.
En efecto, cuando la sentencia haya sido de incapacidad, en el marco del
procedimiento para el cese se podrá dictar una nueva sentencia:
• que resuelva el cese total y definitivo de la incapacidad;
• que confirme la situación actual; o
• que convierte la incapacidad en capacidad restringida, debiendo
especificar las restricciones y nombrando el o los apoyos
necesarios.
En cambio, cuando la sentencia haya sido de “capacidad restringida”, la nueva
sentencia podrá:
• resolver el cese total de las restricciones;

• ampliar o disminuir la nómina de actos que la persona podrá


realizar por sí sola y si requiere de nuevos apoyos;
• mantener la situación actual sin modificaciones. (Rivera y Medina,
2014).
ARTICULO 44.- Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos
de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la
sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.

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ARTICULO 45.- Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción


de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con
capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:
a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;
b) quien contrató con él era de mala fe;
c) el acto es a título gratuito.
ARTICULO 46.- Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos
anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la
enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de
promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida, que el
acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe.

4. INHABILITADOS
Noción. Presupuestos fácticos

Para que proceda la inhabilitación se requiere:


• personas a quienes proteger
• y prodigalidad en la gestión del patrimonio por parte de la persona que se
pretende inhabilitar.
Art 48.- Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de
sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con
discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con
discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La
acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.

A diferencia de los supuestos de incapacidad o capacidad restringida, en donde


los que se pretende proteger es a la propia persona, en el caso de inhabilitación
por prodigalidad lo que se busca con la limitación al ejercicio de la capacidad
jurídica es tutelar el patrimonio familiar. De todas formas, por mas que no se
menciona expresamente, serán de aplicación las normas sobre incapacidad o
capacidad restringida en la medida en que no sean incompatibles.

Si bien tampoco se menciona la necesidad de realizar una evaluación


interdisciplinaria dentro del proceso, podría concluirse que aquí también seria
necesaria su producción, por interpretación analógica de lo normado en el art.
50, donde se le exige en el marco del proceso para disponer el cese de la
inhabilitación.

Procedimiento de la declaración

• personas protegidas: cónyuge, conviviente, o hijos menores de edad o


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con discapacidad
• prodigalidad en la gestión de los bienes: entendida en el sentido de
dilapidar o malgastar los bienes
• exposición a la pérdida del patrimonio

Efectos de la declaración

Art 49.- La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe


asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los
demás actos que el juez fije en la sentencia.

Declarada la inhabilitación, se restringe la capacidad jurídica de la persona, quien


ya no podrá ejercer libremente determinados actos por sí misma. Así, no podrá
ejercer actos de disposición entre vivos, sí los de última voluntad, y para aquéllos
requerirá contar con un apoyo que lo asista. Además de estos actos, el apoyo
deberá asistir al inhabilitado en todos aquellos actos que hayan sido indicados
por el juez en su sentencia de inhabilitación.
La figura del apoyo es necesaria a fin de evitar que el inhabilitado realice actos
de otorgamiento que puedan perjudicar la integridad del patrimonio y perjudicar
así a las personas del cónyuge, conviviente e hijos menores o con discapacidad.
El juez, en la sentencia, deberá establecer las condiciones de validez de los actos
y la modalidad de actuación del apoyo, debiendo inscribirse esta sentencia en el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de resguardar a los
terceros que contratan con la persona del inhabilitado.
Cese de la inhabilitación

Art 50.- El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró, previo examen
interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la
persona puede realizar por sí o con apoyo.

El mismo juez que declaró la inhabilitación será el encargado de decretar el cese,


previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la
persona.
La sentencia que se dicte podrá, por un lado, ordenar el cese total de la
inhabilitación, recuperando la plena capacidad jurídica la persona del
inhabilitado, podrá disponer ampliar la nómina de actos que la persona puede
realizar por sí o con apoyo, o bien mantener las restricciones que se habían
impuesto sin modificaciones.

SUB-EJE TEMATICO 3: PERSONA JURIDICA


3.1 PERSONA JURIDICA
Art 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el
ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer

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obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.


Mas allá de contar ahora la PJ con una definición puntual y específica, el dato
más relevante que emana del texto de la misma es que los redactores han
adoptado las teorías normativistas que conciben a la PJ como un recurso técnico
con el cual el ordenamiento jurídico inviste a ciertos grupos de personas o
establecimientos que desean participar en el tráfico jurídico.
Así pues, la personalidad jurídica no es un atributo que el legislador reconozca
como inherente y necesario a ciertos entes colectivos (teorías realistas) sino que
especialmente, le confiere cuando advierte en dichos entes cierta utilidad social,
criterio eminentemente variable según la época y circunstancias.
Naturaleza jurídica
Existieron tres grandes posturas a lo largo de la historia que trataron de descifrar
la naturaleza jurídica de estos entes de existencia ideal; al respecto de las teorías
existen distintas maneras de agruparlas.
Buteler Cáceres (2000), las clasifica o agrupa de la siguiente manera:
• La teoría de la ficción: elaborada por Savigny, parte de la proposición de
que el derecho subjetivo es un poder que se sustenta en la voluntad
moral, por lo tanto, la única persona que lo puede detentar es la real, la
persona física. Pero la realidad demuestra la necesidad de los hombres
de actuar conjuntamente y administrar bienes durante esa actuación, por
lo tanto, sólo pueden lograrlo a través de la creación de un ente artificial,
producto de la ficción, al que denomina “sujeto del derecho de bienes”;
sin embargo, este sujeto no tiene voluntad propia, por eso actúan por el
mismo las personas físicas que lo representan

• Las teorías negatorias de la personalidad jurídica: estas teorías parten


de la base de que estos sujetos que se unen para lograr sus objetivos no
logran crear un sujeto distinto, por lo tanto, ese sujeto no existe; la base
para lograr la protección de la ley es sólo que estos grupos persiguen
fines de acuerdo a la solidaridad social. Entre estas teorías se encuentran
las de los patrimonios de afectación y la de la propiedad colectiva.

• Las teorías realistas: éstas reconocen que el sujeto creado por sus
miembros conforma un ente diferente. Estas teorías a su vez presentan
diferentes posturas:

• Las que se fundan en la voluntad: sostienen que la persona


jurídica es un verdadero ente semejante al organismo de las
personas físicas, se basa en una fantasía que asimila
biológicamente y orgánicamente a las personas físicas y jurídicas.
Este grupo a su vez tienen un subgrupo:

• La teoría del órgano: este es un concepto que se toma en


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la actualidad y reemplaza el concepto de la representación


de la persona jurídica por el del órgano de voluntad de la
misma

• Las que se basan en los intereses: y sostienen que las


personas jurídicas poseen un interés distinto al de los
miembros que las componen, entonces este ente
representa la configuración jurídico legal de ese interés

• La teoría de la institución: de Hauriou, quien sostiene que la


persona jurídica es una institución, es una idea de obra o de
empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio
social; para la realización de esta idea, se organiza un poder
que le procura los órganos necesarios.

Buteler Cáceres adhiere a la concepción realista, destacando que la persona


jurídica es una realidad, pero es tan sólo realidad-idea, realidad que vive en el
mundo del pensamiento jurídico.
Art 142.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada
comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto
disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la
persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

Concepción de la personalidad de las personas jurídicas


Tal como hemos señalado, cuando hablamos de persona jurídica hacemos
referencia a un ente ideal distinto de los socios que lo componen. Este ente
cuenta con capacidad jurídica plena para el cumplimiento de su objeto y los fines
de su creación y, por ende, puede adquirir compromisos propios frente a los
terceros y constituye un centro de imputación distinto del patrimonio de los
socios.
El principio de la personalidad diferenciada está consagrado explícitamente en
el art. 143 Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad
distinta de la de sus miembros.

Así, se consagra el principio de separación de patrimonios entre la persona


jurídica y sus miembros, que es uno de los ejes rectores de la personalidad de
las personas jurídicas. Este principio opera en relación a los bienes de titularidad
de la persona jurídica, que, por ende, no pertenecen a ninguno ni a todos sus
miembros, y en relación a las obligaciones, ya que ninguno de sus miembros, ni
el conjunto de ellos, es responsable por éstas.
Este principio sólo se puede dejar de lado ante circunstancias excepcionales
previstas en el Código Civil y Comercial o en otras leyes especiales o generales,
como la Ley 19.550 de Sociedades o la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.
(Rivera y Medina, 2014).
Inoponibilidad de la personalidad jurídica

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Art 144.-. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona
jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para
frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios,
asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio
de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los
hechos por los perjuicios causados.

Es decir que la inoponibilidad de la personalidad jurídica opera en un doble


sentido:
• la imputación diferenciada, esto es, atribuye la actuación al miembro del
ente en su propia persona;
• la limitación de la responsabilidad, debiendo responder el miembro
ilimitada y solidariamente por los daños causados.
Clasificación
Las personas jurídicas se clasifican en
• públicas

La persona jurídica pública es aquélla cuya existencia y funcionamiento


dependen del derecho público, aunque parte de su actividad esté
regulada por el derecho privado. Así, para determinar el carácter público
de un ente es necesario:
• la obligación de la persona jurídica hacia el Estado de cumplir sus
fines propios;
• el control estatal de la gestión de la entidad;
• el ejercicio de potestades de imperio.
La inclusión de las personas jurídicas públicas en el Código Civil y
Comercial se hace con un fin meramente descriptivo, ya que la
personalidad de estas entidades resulta de las respectivas disposiciones
de derecho público.

Art 146.- Son personas jurídicas públicas:


a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas
en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

Cuando refiere a “las demás organizaciones constituidas en la República


a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter”, debe entenderse
que abarca los entes públicos no estatales, como lo son los sindicatos, las
obras sociales sindicales, las empresas del Estado, los partidos políticos,
entre otras entidades.
b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional
111
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida


en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

Se clasifican los estados extranjeros, las organizaciones que tengan su


personería jurídica reconocida por el derecho internacional público y “toda
otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público
resulte de su derecho aplicable”. La alusión a los estados extranjeros debe
entenderse comprensiva de los estados provincial y municipal,
organizaciones internacionales, supranacionales o regionales, como la
Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados
Americanos, la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la
Salud.
c) la Iglesia Católica.

Se coloca a la Iglesia Católica, debiendo entenderse que se trata de la


religión Católica Apostólica Romana, cuya personería está expresamente
reconocida en la Constitución Nacional.
Por último, es dable aclarar que esta enumeración no es taxativa.
Art 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su
reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su
existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

• privadas. son aquéllas que tienen reglamentada su existencia y


actividades por el derecho privado, aunque dependan de una autorización
especial para funcionar.

Art 148.- Son personas jurídicas privadas:


a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) las mutuales;

g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo
carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento

Art 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen
en la República, se rigen:
a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;
b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los
reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;
112
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de


este Título.
Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por
lo dispuesto en la ley general de sociedades.

3.2 ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS


La persona jurídica tiene personalidad jurídica y que, por ende, posee atributos:
• el nombre para individualizarse,
Art 151.- La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal,
con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica
en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva,


tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras
formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la
persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o
las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona
jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas
humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros.
Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios
materiales o morales

• el domicilio para determinar la ley aplicable y la jurisdicción donde puede


demandar o ser demandada,

Art 152.-. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la


autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos
establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos
establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El
cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no
forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

Art 153.- Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y


vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la
sede inscripta.

• la capacidad siempre de derecho y limitada al objeto para el que se


constituyó

La capacidad vinculada a las personas jurídicas se refiere sólo a la


capacidad de derecho o aptitud para ser titular de derechos y deberes
jurídicos y ejercer por sí o por otros los actos inherentes a los derechos
de los que se es titular. La noción de capacidad de obrar es absolutamente
ajena, pues estos sujetos de derechos siempre actuarán a través de sus
órganos o representantes.
113
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

La regla general en materia de capacidad de las personas jurídicas es que


tienen capacidad de derecho para todos los actos y todos los derechos
que no les estén expresamente prohibidos.
Esta capacidad, sin embargo, tiene sus limitaciones en razón del
• principio de especialidad: significa que las personas jurídicas
tienen capacidad para celebrar aquellos actos inherentes a la
finalidad para la que ha sido creadas, es decir en función de su
objeto y su fin.
• de la naturaleza de las cosas: Las personas jurídicas no pueden
ser titulares, por ejemplo, de los derechos potestativos.
• y el patrimonio, a los fines del cumplimiento de sus fines.

Art 154.- La persona jurídica debe tener un patrimonio.


La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre
los bienes registrables.

3.3 Representación
Las personas jurídicas desarrollan su actividad por medio de personas humanas
que actúan en su nombre y por su cuenta, de modo tal que su gestión es atribuida
a la misma entidad.
Así, las personas jurídicas actúan a través de sus órganos, es decir aquellas
personas autorizadas a manifestar la voluntad del ente y a desarrollar la actividad
jurídica necesaria para la consecución de sus fines
Art 159.- Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la
persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en
determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber
a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno
y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

3.4 RESPONSABILIDAD CIVIL


Responsabilidad contractual y extracontractual
La responsabilidad civil por daño, entendida en sentido amplio, incluye tanto la
responsabilidad dimanada del incumplimiento de obligaciones contractuales
cuanto la proveniente de los daños causados por los actos ilícitos obrados por
los administradores o representantes de la persona jurídica.
Así, los administradores y representantes de la persona jurídica son
responsables ilimitada y solidariamente frente a la persona jurídica, sus
miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con
ocasión de sus funciones (arts. 160 y 1763 del CCCN).

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Responderán ilimitadamente con todo su patrimonio por los daños que


produzcan a la persona jurídica, pues quien causa un daño debe repararlo, y
solidariamente entre los administradores que faltaren a sus obligaciones de
lealtad y diligencia en los casos de administración plural.

SUB-EJE TEMATICO 4: OBJETO DE LA RELACION JURIDICA PRIVADA


4.1 CONCEPTO DE BIENES Y COSAS.
BIENES (es el género)
• Materiales: cosas (especie)
• inmateriales
En relación a las cosas, se las define como los objetos materiales susceptibles
de tener un valor.
• Desde el punto de vista físico, cosa es todo lo que existe; no sólo
los objetos que pueden ser propiedad del hombre, sino también
todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva:
el mar, el aire, el sol, etc.
• Desde el punto de vista jurídico, esta noción se ha circunscripto
para no abarcar toda la materialidad ni la utilidad, y por ello
“debemos limitar la extensión de esta palabra a todo lo que tiene
un valor entre los bienes de los particulares”
El artículo 16 del código único prevé que los derechos individuales pueden recaer
sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman
cosas y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a
las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.
Distintas clasificaciones
El Código Civil y Comercial contiene varias clasificaciones de las cosas
consideradas en sí mismas:
• muebles e inmuebles;
• cosas fungibles y no fungibles

• Cosas consumibles y no consumibles

• cosas divisibles e indivisibles;


Criterios de distinción
El Código Civil y Comercial realiza una clasificación de las cosas:
• Cosas consideradas en sí mismas; distingue inmuebles y muebles, cosas
fungibles y no fungibles, cosas principales y accesorias, cosas
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consumibles y no consumibles, frutos y productos, entre otros.


• Bienes con relación a las personas; distingue los bienes pertenecientes
al dominio público, al dominio privado del Estado y los bienes de los
particulares.
• Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva; relativizando
los derechos individuales en función de la protección de los derechos de
incidencia colectiva.

INMUEBLES Y MUEBLES. DISTINTAS CLASES


Inmuebles
• Inmuebles por su naturaleza. Art 225.- Son inmuebles por su naturaleza el
suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se
encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.
Los árboles, ríos, minerales enterrados, etc. entran en esta clasificación.
• Inmuebles por accesión Art. 226.-. Son inmuebles por accesión las cosas
muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con
carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble
y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación
del inmueble o a la actividad del propietario.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas que se adhieren
transitoriamente al suelo (una carpa), ni las afectadas a la explotación del
inmueble o a la actividad del propietario, como ser las semillas puestas
intencionalmente por el dueño del inmueble, o los utensilios o máquinas
de labranza, los animales puestos para el cultivo, entre otros.
Muebles Art .227.- Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o
por una fuerza externa.

Este concepto engloba las cosas que pueden transportarse fácilmente de un


lugar a otro, movidas ya por una influencia extraña, como son los automóviles, o
por sí mismas, como son los animales que se denominan semovientes.
COSAS DIVISIBLES Y NO DIVISIBLES

• Divisibles Art 228.-. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en
porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo
homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en
antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la
reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades
locales.

Para que una cosa sea divisible deben darse los siguientes presupuestos:

116
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• Que la cosa pueda dividirse de hecho.


• Que las cosas obtenidas formen un todo homogéneo.
• Que sean análogas a las demás partes y a toda la cosa.
Todas estas particularidades deben presentarse conjuntamente, pues,
de lo contrario, podría llegarse a conclusiones desacertadas, como
sostener que un automóvil es divisible pues se pueden separar el
volante, las ruedas, las puertas y esos objetos forman un todo
homogéneo. Pero falta el requisito de que sean análogas en todas las
partes y a toda la cosa, por lo que no es una cosa divisible.
Son cosas divisibles el dinero, en general los granos, los líquidos; y no
son divisibles, por ejemplo, los libros
No divisibles
Las cosas no podrán ser divididas, aunque se den todos los requisitos
desarrollados anteriormente, si su división convierte en antieconómico su uso.
Esto puede ocurrir con una colección de monedas, por ejemplo, o con la división
de la tierra en parcelas que impidan su adecuado aprovechamiento (en tal caso,
ello dependerá de las características del suelo, pues puede influir, para
determinar si es divisible o no, cuán fértil sea la tierra o la extensión del terreno
o el clima).
Es por ello que, en materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento
parcelario les corresponde a las autoridades locales, pues es un problema de
política económica agraria.
COSAS CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES
Consumibles Art .231.- Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con
el primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso
que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después
de algún tiempo.

Existen dos clases de cosas consumibles:


• Las cosas que se extinguen con el uso que de ellas se haga, como
los alimentos.
• Las que dejan de existir para su propietario, como el dinero.

• No consumibles

Las cosas no consumibles no se extinguen con el primer uso, aunque puedan


consumirse o deteriorarse por el uso más o menos prologado, como los
muebles de una casa, la vestimenta, etc.

FUNGIBLE Y NO FUNGIBLE
Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro
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individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad


y en igual cantidad.
Son cosas no fungibles aquellas que no pueden ser reemplazadas por otras de
la misma especie y calidad.
FRUTOS Y PRODUCTOS
Art 233.- Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se
altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de
la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de
la tierra.
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.

Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran
o disminuyen su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son
separados.

Los frutos y los productos son cosas que produce la cosa, pero entre ambas
categorías existen diferencias sustanciales:
• los frutos se producen y reproducen en forma periódica y regular; los
productos no se reproducen;
• la extracción de los frutos no altera ni disminuye la sustancia de la cosa,
que continúa siendo la misma; la extracción de los productos, por el
contrario, trae como consecuencia la extinción paulatina de la cosa (Tagle,
2002, p. 67)
Por ejemplo, una vaca produce leche como fruto y carne como producto.
La norma clasifica los frutos en:
• Frutos naturales: son los que la cosa produce espontáneamente, como
las crías de ganado, la leche de los animales.
• Frutos industriales: son los que se producen por la industria del hombre
o de la cultura de la tierra, como ser la soja o el trigo que se obtienen de
una cosecha.
• Frutos civiles: las rentas de una cosa, como el alquiler de un inmueble.
Por último, debe señalarse que los frutos naturales e industriales y los productos
no son accesorios de la cosa, sino que forman un todo con ella mientras estén
unidos, pero, una vez separados, adquieren existencia propia e independiente y
deben ser considerados cosas principales.
4.2 PATRIMONIO

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Definición
El patrimonio, conjunto de bienes susceptibles de valoración económica del que
es titular la persona, junto con las cargas que lo gravan, responde al concepto
de patrimonio general, al que se contrapone el de los patrimonios especiales,
conjunto de bienes afectados a un fin determinado y sometidos a un régimen
especial.
• El patrimonio general presenta los siguientes caracteres:

• Es único e indivisible: la persona no puede ser titular de más de un


patrimonio general.

• Es inalienable e intransmisible: no puede ser enajenado ni


transmitido en su totalidad como unidad.

• Es idéntico a sí mismo: las variaciones en los elementos singulares


que lo componen no alteran al patrimonio como unidad o
universalidad jurídica.

• Por otro lado, los patrimonios especiales son conjuntos de bienes que
están afectados a un fin determinado y sujetos a un especial régimen
legal. En cuanto a sus caracteres, podemos decir:

• Su existencia depende de la ley: la voluntad del titular de los bienes


no es suficiente por sí sola para crear un patrimonio especial, sino
que se trata de supuestos previstos por la ley.

• Está sujeto a un régimen legal especial: el patrimonio especial es


independiente del patrimonio general, los bienes que lo integran
sólo responden por determinadas deudas. (Tagle, 2014).

Podemos citar, como ejemplos de patrimonios especiales, el


patrimonio de la sociedad, el patrimonio del causante mientras se
mantiene separado del patrimonio de los herederos, el patrimonio del
emancipado constituido por los bienes recibidos a título gratuito, el
patrimonio del declarado presuntamente fallecido durante el período
de prenotación, entre otros.
VIVIENDA
El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en
diversos tratados internacionales. Esto justifica que se dedique un Capítulo
especial para la vivienda; el régimen proyectado sustituye al del bien de familia
de la ley 14.394.
El régimen legal de protección de la vivienda, regulado en el art. 244 del CCCN,
tiene un alcance amplio, pues no sólo protege la vivienda donde reside la familia,
sino también la persona individual.
Podemos definirla según sus presupuestos diciendo: aquel inmueble
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afectado en el registro de la propiedad que será inembargable e


inejecutable.

La característica fundamental de este régimen es que, una vez afectada la


vivienda e inscripta en el Registro de la Propiedad, la misma se torna
inembargable e inejecutable por deudas que contraiga su titular, aun en caso de
concurso o quiebra e independientemente de cuál sea la causa de la obligación,
si ésta es posterior a la afectación.
Régimen de afectación: presupuestos fácticos
• Afectación

Art 244.- Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble


destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta
protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

Es decir que la ley permite una protección parcial a quien posee un


inmueble de gran valor, lo que, por un lado, asegura la vivienda y, por otro,
evita el abuso que significa proteger la vida lujosa del deudor mientras su
acreedor no puede cobrar lo que es legítimamente debido.
Por otro lado, tampoco puede afectarse más de un inmueble, por lo que,
si alguien es propietario único de dos o más inmuebles, debe optar por la
subsistencia de uno solo dentro del plazo que fije la autoridad de
aplicación, so pena de considerar afectado el constituido en primer
término.
• Inscripción

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las


formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las
normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único
de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo
en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo
apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

• Legitimados

Art 245.- La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble
está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el
juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o
del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad
restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la
resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve
las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios
incapaces o con capacidad restringida.
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• Beneficiarios

Art 246.- Son beneficiarios de la afectación:


a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o
descendientes;
b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que
convivan con el constituyente.
• Artículo 247. Habitación efectiva
Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos
uno de los beneficiarios habite el inmueble.
En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos
permanezca en el inmueble.
• Artículo 249. Efecto principal de la afectación
La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación.
La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su
inscripción, excepto:
a) obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones
que gravan directamente al inmueble;
b) obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad
a lo previsto en el artículo 250;
c) obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas
en la vivienda;
d) obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de
edad, incapaces, o con capacidad restringida.
Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos
sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto
de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta
ordenada en una ejecución individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del
inmueble. En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser
solicitada por los acreedores enumerados en este artículo

• Desafectación y cancelación de la inscripción

Art. 255.-. La desafectación y la cancelación de la inscripción proceden:


a) a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial
inscripta se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se
opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser
autorizada judicialmente;
b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por
acto de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge
supérstite, del conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con
capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más
conveniente para el interés de éstos;
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c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a


sus respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso
anterior;
d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos
previstos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;
e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este
Capítulo, con los límites indicados en el artículo 249.

• Rural

Art. 256.- Las disposiciones de este Capítulo son aplicables al inmueble rural que
no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las
reglamentaciones locales.

Sub-EJE TEMATICO 5: CAUSA FUENTE DEL ACTO JURIDICO


5.1 Hecho jurídico
Art .257.- El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico,
produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

El precepto alude a 3 posibilidades que, por lo general, irán referidas a derechos


subjetivos, desde esta perspectiva,
• el “nacimiento” importara normalmente la unión de un derecho a una
persona que, de esta manera, deviene su titular; pudiendo ser originaria
por ejemplo el pescador que hace propios los peces caídos en su red, o,
derivada cuando una cosa se transmite de una persona a otra por ejemplo
adquisición de inmueble por compraventa.
• “modificación” alude a toda alteración de un derecho; abarcando tanto a
la persona de su titular como su contenido.
• “extinción” comprende la pérdida de un derecho sin que exista la
transmisión por ejemplo destrucción de la cosa.
Cuando nos referimos a los hechos jurídicos como causa eficiente, debe
entenderse que el suceso o acontecimiento está previsto de antemano por la ley,
para que, según las circunstancias y siempre que se reúnan los requisitos que
impone una determinada norma, produzca efectos jurídicos.
Por ejemplo, el nacimiento con vida es causa eficiente porque, luego de que se
produce, el ser humano adquiere automáticamente, con carácter definitivo e
irrevocable, la personalidad jurídica.
• externos o naturales: nacimiento, muerte, demencia, etc.
• humanos: los hechos humanos son voluntarios o involuntarios.
• voluntarios: los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con
discernimiento, intención y libertad.
122
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Art. 260.-. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención


y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

• lícitos
• simple acto voluntario
Art. 258.-. El simple acto lícito es la acción voluntaria no
prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas.

• acto jurídico
Art. 259.-. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que
tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

• ilícitos

• delito

• cuasidelito

• involuntarios: los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento,


intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.

Distinción simple acto con acto jurídico


Existen 2 posturas: la del fin jurídico (Savigny) y la del propósito o fin practico
(Danz). El articulo 258 adopta la primera y, así la diferencia radicara en que los
actos jurídicos tienen un fin inmediato, querido por el sujeto en tanto expresión
de su autonomía privada, de adquirir, modificar o extinguir relaciones o
situaciones jurídicas. Los simples actos lícitos, por el contrario, carecen de ese
fin inmediato y sus efectos jurídicos se darán prescindiendo del querer del agente
y por la simple circunstancia de haberse colocado en la situación prevista por la
norma como supuesto de hecho. Ejemplo: componer una melodía, donde más
allá del que solo se persiga la mera satisfacción, la ley concede un derecho
intelectual.
5.2 VOLUNTAD JURIDICA
Así, Buteler Cáceres (2000) explica que, si partimos de los atributos de las
personas y, dentro de ello, de la capacidad, se advierte que la voluntad o la
aptitud de voluntad es el presupuesto primario, indispensable de la capacidad de
hecho.
Artículo 260. Acto voluntario
El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se
manifiesta por un hecho exterior.

123
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Este articulo sigue los lineamientos de la teoría de la voluntad y parte de


considerar que los actos voluntarios, son aquellos que cuentan con 3 elementos
internos (discernimientos, intención y libertad), más su necesaria manifestación.

Enunciación de los elementos internos y externos


• internos
• discernimiento
• intención
• libertad
• externos: manifestación de la voluntad

DISCERNIMIENTO
Puede definirse como la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar
el acto y sus consecuencias.
Causas obstativas del discernimiento
Art. 261.-. Es involuntario por falta de discernimiento:
a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;

Ésta puede ser de dos clases


• según la falta de razón refleje alguna clase de patología más o menos
permanente o
• bien un oscurecimiento del intelecto temporal o accidental y sólo
relacionado con el acto en cuestión; circunstancias que incidirán en los
extremos a acreditar en un eventual juicio y, todo ello, debiendo tener en
cuenta los alcances concretos de la inhabilidad del sujeto en caso de que
hubiera sido objeto de una declaración
b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;
c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio
de lo establecido en disposiciones especiales.

INTENCION
Consiste en el propósito de la voluntad en la realización de cada uno de los actos
conscientes.
Representa el uso de aquella facultad de conocer, siempre involucrara
discernimiento, pero puede haber discernimiento sin intención.
Causas obstativas de la intención:
• Error o ignorancia

124
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• Dolo
LIBERTAD
Suele enunciarse de manera negativa como la posibilidad de actuar sin coacción
exterior; también puede ser definida como la posibilidad de elegir entra varias
determinaciones.
• Moral: es la espontaneidad en la determinación adoptada por la persona,
sin que influjo extraño alguno pueda torcerla o desvirtuarla.
• Física: es el poder material de hacer lo que de antemano hemos resuelto
hacer, o bien, de abstenernos de hacer lo que de antemano hemos
resuelto no hacer.
ELEMENTO EXTERNO
Tal como hemos señalado anteriormente, la voluntad jurídica debe manifestarse
a través de un hecho exterior. Esta exigencia luce razonable, dado que, de no
existir alguna exteriorización, el mero suceso interno no puede ser valorado por
el ordenamiento. Es decir que una voluntad no manifestada no es de interés para
el derecho, ya que, sin exteriorización, no sólo no puede haber hecho voluntario,
sino tampoco involuntario: a los efectos legales, en ambos casos no habría
modificación alguna susceptible de ser aprehendida por el derecho (Rivera y
Medina, 2014).
La voluntad puede ser manifestada de manera:
Art 262.- Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por
escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.
Art 263.- Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una
interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto
o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede
resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación
entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
Art 264.- Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta
de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia
cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

• Formal o No Formal:
• Formal: la eficacia del acto depende de que se observen las
formalidades que indica la ley.
• No formal: la ley no exige ninguna formalidad.
• Expresa o Tácita:

• Expresa: cuando la voluntad se manifiesta verbalmente o por


escrito o por otros signos inequívoco.

125
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Tacita: cuando resulta de actos por los cuales se puede conocer


con certidumbre la existencia de la voluntad. Ejemplo, quien sube
al colectivo y paga el boleto sin emitir palabra.

• Presumida por la Ley: cuando la voluntad resulta de la presunción de la


ley en los casos en los que ella expresamente lo dispone

• El silencio

VICIOS DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS


La voluntad está conformada por
• Discernimiento: no puede estar viciada, se tiene o no se tiene
• Intención: los vicios son
• Error
• Dolo
• Libertad: viciada por violencia

ERROR
Consiste en un conocimiento inexacto de la realidad, que supone creer
verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. Como vicio de los actos
voluntarios que es, el error puede afectar actos indiferentes al derecho,
contrarios al derecho o conformes al derecho, como ocurre con los actos
jurídicos.
Puede clasificarse:
• De derecho o, de hecho: según se dé respecto de la normativa aplicable
al acto, que el sujeto desconoce o le da un alcance distinto, o sobre las
circunstancias materiales o fácticas que hacen al a to en si
• Espontaneo o provocado: según la persona caiga en la falsa por ella
misma o por engaño de otro
• Esencial o accidental: según incida en elementos primarios o
fundamentales del acto, o en secundarios o accidentales
• Excusable o inexcusable: según haya habido culpa o no del agente.
El error del 265 es de hecho, espontaneo y esencial.
• error de hecho
Art 265.- El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto.
Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser
reconocible por el destinatario para causar la nulidad.

126
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Así las cosas, para que el error de hecho pueda ser invocado por quien lo
ha sufrido, debe tratarse de un error: caracteres
• esencial, si recae sobre la naturaleza del acto, sobre un bien o un
hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió
designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida;
sobre la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante
de la voluntad jurídica según la apreciación común o las
circunstancias del caso; sobre los motivos personales relevantes
que hayan sido incorporados expresa o tácitamente; sobre la
persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella
fue determinante para su celebración (art. 267 del
CCCN); en una palabra, sobre los aspectos primordiales del acto.
• Espontáneo, si se ha cometido por una falsa noción de la persona
misma y no porque la otra parte del negocio jurídico la indujo a
error, pues sería un error provocado.

• además reconocible, cuando el destinatario de la declaración lo


pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de
persona, tiempo y lugar (art. 266 del CCCN)

Implica que, si ella no conoció el error ni lo pudo conocer actuando


con una normal diligencia, el acto viciado por error y, por ende,
involuntario, produce la plenitud de sus efectos.
Clases

• Esencial

• Error en la naturaleza del acto: es aquel que recae sobre la


especie jurídica del acto que se celebra, produciéndose una
divergencia o falta de concordancia entre la declaración o
comportamiento de una de las partes y la representación de
lo declarado o actuado. Por ejemplo, cuando alguien presta
algo a quien entiende que se lo están regalando.

• Error sobre el objeto: este error se produce cuando el sujeto


cree celebrar un negocio jurídico respecto de un
determinado objeto o de un determinado hecho y, en
realidad, se trata de una cosa o hecho distinto. Puede
afectar la individualidad de la cosa, por ejemplo: creo estar
comprando un terreno en un determinado lugar y lo estoy
comprando en otro; en su especie: por ejemplo, en una
venta de granos, el vendedor ha entendido que se trata de
cebada y el comprador de trigo; error sobre la cantidad,
extensión o suma, este error de cantidad no debe consistir
en un mero error en el cálculo.
127
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Error en la sustancia: debe entenderse por sustancia o


cualidades sustanciales de una cosa, todas las partes y
todas las propiedades de una cosa, sin las cuales dejaría de
ser lo que ella es. Es decir, no sólo debe tratarse de una
cualidad de la cosa sino que esa cualidad se ha tenido en
mira al contratar, es decir, no debe ser accidental. En una
palabra, habrá que ver en cada caso cuáles son las
cualidades esenciales de la cosa, que son aquellas que las
partes esperaron encontrar en el objeto adquirido y que
fueron especialmente tenidas en cuenta, como también el
supuesto de que, sin esas cualidades, el acto no se habría
celebrado, cuestión que debe ser apreciada conforme a las
circunstancias del caso.

• Error en la causa: se trata del error que recae sobre el


elemento moral, es decir, el motivo interno que ha inclinado
a ejecutar el acto. Al pertenecer al fuero interno de cada
sujeto, los motivos sólo pueden llevar a una anulación
cuando surjan expresa o implícitamente del acto, ya que, de
lo contrario, se estaría perjudicando a la otra parte, que no
tiene forma de conocer lo que pensaba el otro. Así, quien
compra un automóvil creyendo por error que el suyo no tiene
arreglo no podría, una vez advertido de la realidad de las
cosas, demandar la nulidad del acto, ya que se trata de
motivos ajenos al vendedor.

• Error en la persona: el error sobre la persona es aquel que


recae sobre alguno de los sujetos o partes del negocio, ya
sea respecto de la identidad de uno de ellos o de sus
cualidades. Este error es causa de nulidad solamente
cuando la consideración de la persona ha sido causa
determinante para su celebración, como la donación hecha
a una persona a quien se toma por otra, o en las
obligaciones intuitae personae; pero no es causa de nulidad
cuando la persona del contratante es indiferente, como en
el caso de un prestamista, vendedor o locador.

• Por otro lado, el art. 270 del Código prevé el error en la


declaración y el error en la transmisión. El primero consiste
en que lo querido queda desvirtuado en su manifestación
externa por distracción, apresuramiento o inadvertencia

El error en la transmisión se origina en una persona distinta


del emisor que, encargada de trasmitir la declaración de
voluntad del sujeto dueño del negocio jurídico, la expresa
128
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

desvirtuándola.

Ambos errores, tanto en la declaración como en la


transmisión, pueden referirse a cualquiera de los casos de
error esencial y, por ende, invalidar el acto. (Rivera y
Medina, 2014).

. Accidental: es el que recae sobre las cualidades no


sustanciales de las cosas o sobre los motivos no
determinantes del acto, por lo que no acarrea la nulidad.

El error de cálculo es un tipo de error accidental que se da


cuando, en el acto, se establecen las bases para fijar el
precio, pero se realiza mal el cálculo para fijarlo, se
adicionan mal las cuotas que integran el saldo del precio,
etc. En la práctica, este error no invalida el negocio jurídico,
pues del acto mismo se puede llegar a la voluntad real y
determinar que es un error. Esto es así siempre que no fuera
determinante del consentimiento, pues en ese caso se
convertiría en error esencial y habilitaría a la nulidad del acto

Efectos
• Vicio voluntad
• Causa nulidad

DOLO
La palabra dolo tiene en derecho distintas acepciones:
• como elemento intencional del acto ilícito, es la intención o propósito de
causar un daño;
• en el ámbito obligacional, el dolo es la deliberada intención de no cumplir
pudiendo hacerlo y
• como vicio de la voluntad, en tanto interviene en la formación del acto
jurídico, consiste en maniobras engañosas empleadas por una de las
partes para inducir a la otra a celebrar un determinado acto jurídico.
El régimen legal aplicable al dolo como vicio que afecta la intención en los actos
voluntarios está contenido en los arts. 271 a 275 del Código Civil y Comercial.
Art 271.- Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee
para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción
dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.

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Para que el dolo provoque la invalidez del negocio jurídico, será imprescindible
que concurran las siguientes circunstancias:
• Que el dolo haya sido esencial, es decir grave, determinante de la
voluntad.
Art 272.- El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es
determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por
ambas partes.

• Grave: La conducta o maniobra empleada debe ser apta para inducir a


engaño a una persona que pone la diligencia necesaria en los asuntos,
calidad que ha de ser evaluada en función de las circunstancias y
condiciones personales del sujeto engañado.
• Determinante de la voluntad: es así cuando, de no haber mediado el
engaño, el sujeto no hubiere celebrado el negocio jurídico
• Que haya ocasionado un daño importante. el artículo no sólo requiere que
la víctima haya sufrido un daño, sino que éste haya sido de relevancia,
con cierta significación para la persona que lo sufre, pero no sólo de
significación económica, pues puede tratarse de un daño moral.
• Que no haya habido dolo recíproco, es decir de ambas partes. quien obra
con dolo no puede pretender que se anule el acto alegando el cometido
en su perjuicio por la otra parte. Ello así, pues se trata de una exigencia
negativa, cuyo fundamento radica en la regla de que nadie puede alegar
la propia torpeza
Art 273.- Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad;
en consecuencia, no afecta la validez del acto.

Finalmente, debemos señalar que el dolo esencial y el dolo incidental


pueden ser directo, si es cometido por una de las partes del acto jurídico,
su dependiente o representante; o indirecto, si proviene de la conducta de
un tercero ajeno a la relación de que se trata para beneficiar a alguna de
las partes. Una y otra clase de dolo afecta la validez del acto (art. 274 del
CCCN).

VIOLENCIA
Importa una influencia superior a lo tolerable y consiste en ejercer coerción sobre
una persona para obligarla a realizar un acto. abarca dos formas:
• la fuerza irresistible, es la coacción material o física que se ejerce en forma
directa sobre el sujeto pasivo, más que de voluntad viciada, cabría hablar
de directa supresión del querer del sujeto.
Puede ser positiva, por ejemplo, obligar a la víctima a escribir algo o
negativa por ejemplo encerrar a alguien para que no realice algo.
• o bien, la intimidación o amenazas que inspiran en la víctima el temor

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fundado de sufrir un mal inminente y grave que suprime su libertad en el


obrar.
La violencia moral consiste en inspirar temor por medio de amenazas,
suprimiendo psíquicamente la libertad e obrar.
Art 277.- Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de
las partes del acto o un tercero.
Art 278.- Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar los daños.
Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo
conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.

Efectos
Nulidad

SUB-EJE TEMATICO 6: LOS ACTOS JURIDICOS


6.1 DEFINICION
ARTÍCULO 259.- El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas.
Caracteres
• Acto: es para diferenciarlo del hecho jurídico humano.
• Acto voluntario: significa que para configurarse depende de que sea
ejecutado por la persona con discernimiento, intención y libertad, es decir,
con todos los elementos internos de la voluntad sanos o sin vicios (art.
260).
• Acto lícito: de la definición legal se desprende que el acto o negocio debe
ser necesariamente lícito. No sería lógico que el ordenamiento jurídico
proteja negocios que son contrarios u opuestos a sus propias
disposiciones. Si en alguno de sus elementos existen o aparecen
cláusulas inválidas o ilícitas, dicha ilicitud podría comunicarse al acto, ya
sea en forma total o parcial; de ahí que las nulidades solo se derivan de
los actos jurídicos y no de los simples hechos voluntarios.
• Fin inmediato de producir efectos jurídicos secundado por el
ordenamiento legal: es el fin específico, la nota típica del acto jurídico, que
lo diferencia de todos los otros actos que, no obstante ser voluntarios, no
tienen el propósito de crear relaciones y situaciones jurídicas.
6.2 ELEMENTOS ESENCIALES
Son los necesarios para la existencia del acto jurídico.

• SUJETO:

131
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Requisitos:
• la capacidad; La exigencia de la capacidad supone la aptitud para
ejercer por sí mismos actos jurídicos válidos –capacidad de
ejercicio– por lo que, tratándose de una persona menor de edad, el
acto será válido cuando se trate de aquél que la ley autoriza otorgar
(por ejemplo, el supuesto de que el adolescente puede decidir por
sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni
comprometan su salud o provoquen un riesgo grave en su vida o
integridad física).
• la voluntariedad. supone que el sujeto haya obrado con
discernimiento, intención y libertad, debiendo concurrir los tres
elementos integrantes de la trinidad que condiciona la
voluntariedad de los actos.
• Determinados o determinables
Diferentes personas o sujetos pueden intervenir en el otorgamiento
de un acto.
• FORMA: en nuestro derecho civil, el establecimiento del elemento como
estudio se toma como una máxima expresión de la exteriorización de la
voluntad, que implica dotar al acto de validez, vigencia y eficacia. Rivera
enseña que la voluntad pertenece a una esfera del individuo que no
trasciende por sí misma, y por ello LLambias afirma que la forma es la
manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto, en
orden a la consecución del fin jurídico propuesto.
• CAUSA:
ARTÍCULO 281.- La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento
jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en
forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.

Existen distintos significados de la palabra “causa”:


• Causa fuente o causa eficiente: se trata en este caso del hecho
generador del acto, de las obligaciones o de los presupuestos de
hecho de los cuales se derivan las obligaciones legales.
• La causa fin: se vincula con la dirección de la voluntad en la
obtención de los efectos jurídicos. Viene a ser el fin que las partes
se propusieron lograr al tiempo de celebrar el acto, o el “fin
inmediato” propio y característico del negocio jurídico, idéntico en
todos y cada uno de los actos de su especie.
• La causa móvil o impulsiva: también llamada “causa ocasional”,
está constituida por los móviles o motivos. Se refiere a los fines

concretos e inmediatos que las partes tuvieron en cuenta al realizar


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el acto; los mismos están compuestos por el querer individual, es


decir, el fin que procuran obtener concretamente las partes.
ARTÍCULO 282.- Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada
en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario.
El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra
causa verdadera.

• OBJETO:
ARTÍCULO 279.- El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o
prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden
público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco
puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.

Los requisitos del objeto de los actos jurídicos son:


• Posibilidad: el objeto del acto jurídico no debe ser imposible,
requisito que se predica no sólo de los hechos sino también de los
bienes. La imposibilidad para causar la nulidad del acto debe ser:
originaria, es decir, debe estar presente desde que el acto se
celebró, sin perjuicio del supuesto de convalidación previsto para
los actos jurídicos sujetos a plazo o condición suspensiva (art. 280);
absoluta, el objeto debe ser imposible para todos y no sólo para el
sujeto obligado. Si la imposibilidad es parcial, el acto no es
necesariamente nulo; quien pretendió adquirir un derecho sobre un
objeto parcialmente imposible puede dejar sin efecto el contrato o
demandar la parte que existiese (art. 1130) (Rivera y Medina,
2014).
• Determinabilidad: el objeto del acto jurídico debe ser determinado
o determinable. Este requisito surge de los arts. 1005 y 1006 del
CCCN, que regulan el objeto de los contratos. Así, es determinado
cuando legal o convencionalmente se prevén los mecanismos o
herramientas que permitan precisarlo en el momento del
cumplimiento del acto y es determinable cuando se establecen los
criterios suficientes para su individualización. En caso de que el
objeto fuera absolutamente indeterminable, el acto podrá ser
declarado nulo.
• Licitud: cuando la conducta que constituye el objeto del negocio
está prohibida, el acto tiene un objeto ilícito.
• Hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden
público: este recaudo impone la conformidad del objeto con la
moral, las buenas costumbres y el orden público. Generalmente, el
concepto de buenas costumbres se identifica con la moral, y
respecto al orden público se ha entendido que es lo esencial para
la convivencia que puede variar en el tiempo y en el espacio. En estos
supuestos, la sanción será la nulidad absoluta.

No lesivos de los derechos ajenos a la dignidad humana: serían


133
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hechos lesivos de los derechos ajenos, por ejemplo, los actos


fraudulentos, debiendo señalar que en tal caso el acto es
inoponible, y no nulo.
Si el objeto del acto jurídico no cumpliere los recaudos señalados, podrá
ser declarado nulo. La nulidad absoluta o relativa, como ya veremos,
dependerá de qué tipo de interés se vea afectado, pues, si se afecta el
interés general, será absoluta, y relativa si es particular.
ELEMENTOS ACCIDENTALES
Se denominan modalidades o elementos accidentales del acto jurídico aquellas
disposiciones accesorias introducidas por las partes, que modifican los efectos
normales del tipo legal, subordinando a un acontecimiento futuro la adquisición
de un derecho o la resolución de un derecho ya adquirido, postergando su
exigibilidad, o imponiendo un deber jurídico excepcional y accesorio al
adquirente de un derecho.
Las modalidades que las partes, de conformidad a la autonomía de la voluntad,
pueden introducir a los actos jurídicos son:
• CONDICIÓN;
Esta especie de modalidad puede importar, por un lado, que el inicio de
la producción de los efectos propios o normales de un negocio jurídico,
esto es, aquellos que las partes persiguieron al otorgarlo, quede sujeto al
acaecimiento de un suceso futuro e incierto (suspensiva); o, por el otro,
que la extinción de los efectos propios o normales de un acto jurídico
plenamente eficaz se encuentre subordinada a la ocurrencia de un hecho
futuro e incierto (resolutoria)
A diferencia del plazo, la nota distintiva de la condición está dada por la
incertidumbre que entraña la verificación del acontecimiento futuro.

ARTÍCULO 343.- Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de


los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución
a un hecho futuro e incierto.
Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran compatibles,
a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un
derecho a hechos presentes o pasados ignorados.

De este concepto surgen los caracteres de la condición:


• debe ser un hecho futuro, El acontecimiento al que se subordina la
eficacia o resolución de un derecho ya adquirido debe ser incierto,
contingente, “que puede o no llegar a suceder”,

característica esencial y propia de la condición que la distingue del


plazo, que es también un hecho futuro pero necesario o fatal.
• incierto. Además, el hecho previsto como condición ha de ser
134
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futuro, lo que le da incertidumbre. Si se tratara de un hecho pasado


o presente no habría incertidumbre. Aunque puede ocurrir que las
partes ignoren que el hecho ya ha ocurrido; aquél sería incierto
subjetivamente, pero ello no basta para que exista condición.

• PLAZO;
Un acto jurídico se halla sujeto a plazo cuando su exigibilidad (suspensivo)
o su aniquilación (resolutorio) dependen del acaecimiento de un hecho
futuro y cierto, es decir, que ocurrirá fatal o necesariamente.
ARTÍCULO 350.- Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico
pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo.

Caracteres:
• ha de ser un hecho futuro,
• ha de ser un hecho fatal.
tanto el plazo como la condición refieren a un hecho futuro, aunque, a
diferencia de la condición, en la que el suceso es contingente (es decir
que no se sabe si se va a producir), en el plazo, el acontecimiento debe
fatalmente ocurrir.
• CARGO
ARTÍCULO 354.- Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación
accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efectos del acto,
excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los
resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición
resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe.

En relación a los caracteres del cargo, es dable señalar:


• es una obligación que grava a una de las partes interesadas;
• es una obligación accesoria a la adquisición de un derecho, es
decir que está anexado al derecho al cual accede, de manera tal
que no es posible adquirir el derecho sin asumir el cargo que
importa y, por ende, actúa como un límite al beneficio del
adquirente del derecho y
• es excepcional, es decir que no deriva ordinariamente del acto
jurídico realizado, sino que es la voluntad del enajenante quien
dispone la vinculación entre el derecho principal y el cargo
(Llambías, 2004).

6.3 VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS


La buena fe es un principio general del derecho (art. 9 del CCCN) que veda el
ejercicio abusivo de los derechos y sustenta nuestro ordenamiento jurídico
135
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positivo. Como derivación de este principio, se impone a los sujetos el deber de


actuar de manera leal, recta, honesta, con una actitud de cooperación y
generación de confianza en las propias declaraciones.
La buena fe es un requisito indispensable para la validez del acto jurídico y, por
ende, cuando falta (como ocurre en los casos de la simulación, del fraude, de la
lesión) concurre un vicio que lo invalida.
De este modo, los vicios de los actos jurídicos son defectos, imperfecciones o
anomalías susceptibles de provocar la ineficacia del negocio, por atentar contra
la licitud, la buena fe o perjudicar los intereses de terceros.
LESION
ARTÍCULO 332.-. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos
cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de
la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable
desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe
subsistir en el momento de la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio,
pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es
ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

Concepto
Es caracterizada en el derecho argentino como el defecto del acto jurídico
consistente en una desproporción injustificada de las prestaciones, originada en
el aprovechamiento por una de las partes del estado de inferioridad de la otra.
Presupuestos de procedencia
Para que se configure la figura de la “lesión subjetiva-objetiva”, es necesario que
concurran:
• el elemento subjetivo, que es la explotación por parte del beneficiario de
la “necesidad”, “debilidad síquica” o “inexperiencia” del lesionado.
La víctima atraviesa un estado de inferioridad que se traduce en:
• Necesidad: esta noción se asocia a la de escasez o privación y
comprende un estado carencial que puede ser material y también
espiritual. Es decir, significa falta de las cosas que son menester
para la conservación de la vida, lo que traduce una situación de
angustia y agobio derivada de la falta de medios elementales para
subsistir, de lo imprescindible o necesario, teniendo en cuenta las
circunstancias propias de cada persona.

• Debilidad síquica: se trata de trastornos síquicos de conducta que,


136
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por razones ajenas a la voluntad de quien los padece, lo colocan


en una situación de inferioridad. Esta cuestión deberá ser
ponderada en cada caso, teniendo en cuenta las concretas
aptitudes del sujeto.
• Inexperiencia: importa la falta de conocimientos que tiene el sujeto
respecto del acto en el momento de su celebración. El término
resulta de difícil delimitación, por cuanto la inexperiencia debe
referirse concretamente al acto de que se trate y del que se sigue
el perjuicio por las prestaciones inequivalentes.
• la grave desproporción en las prestaciones que debe existir al momento
de la celebración del negocio jurídico –elemento objetivo–
El elemento objetivo es la obtención de una ventaja patrimonial
evidentemente desproporcionada y sin justificación. Debe ser
concomitante a la celebración del negocio y la desarmonía entre las
prestaciones debe ser “notable”, “evidente” a la época en que el negocio
tuvo nacimiento y no surgir con posterioridad por acontecimientos ajenos
a la voluntad de las partes y que no eran previsibles al tiempo de
celebrarse el acto, pues, en tal caso, se podrá revisar el negocio por
aplicación de la cláusula rebus sic statibus (López Mesa, 2008).
Además, se exige que esa ventaja excesiva se obtenga sin justificación,
lo que implica efectuar una indagación acerca de la causa fin del negocio,
pues, si quien celebró el negocio pretendió efectuar una liberalidad, dicho
acto jurídico escapará a la teoría de la lesión.
Por último, “la desproporción debe subsistir en el momento de la
demanda”, lo que resulta lógico en razón del axioma “el interés es la
medida de la acción”; por ende, si, al momento de entablarse la acción,
las prestaciones por diversas circunstancias se tornaron equivalentes,
desaparece el interés jurídicamente protegido para promoverla.
Acciones del lesionado. Efectos
La demanda solamente puede ser intentada por la víctima o sus herederos, de
modo que no pueden promover la acción los acreedores ni ningún otro tercero,
por más que invoque un interés legítimo.
Los legitimados activos tendrán la posibilidad de entablar, tanto por vía de acción
como de excepción,
• la nulidad (“nulidad relativa” en los términos de los arts. 386 y 388 del
Código Civil y Comercial, que más adelante veremos) como la
modificación del acto lesivo, es decir, un reajuste equitativo del convenio.
Si el lesionado opta por esta segunda opción, el litigio queda “trabado” en ese
aspecto y el demandado no puede reconvenir por nulidad.
Ahora bien, en el caso de que el lesionante demande por nulidad, el demandado
puede, al contestar la demanda, modificar dicho reclamo en acción de reajuste,

137
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si ofrece suprimir la desproporción de las prestaciones.


Prescripción
En relación al plazo de prescripción de la acción, según lo disponen los artículos
2562 y 2563 inc. “e” del Código Civil y Comercial, el plazo es de dos años y
comenzará a computarse desde la fecha en que la obligación a cargo del
lesionado debía ser cumplida.
SIMULACION
Concepto
ARTÍCULO 333.- Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene
cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se
constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para
quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Es definido como el defecto de buena fe del acto jurídico consistente en la


discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los
otorgantes del acto, efectuada con ánimo de engañar, de donde puede resultar,
o no, lesión al orden normativo o a los terceros ajenos al acto.
Elementos
Son:
• la declaración deliberadamente disconforme con la verdadera intención
de las partes; El primer recaudo supone que la disconformidad entre la
voluntad interna y la declarada por las partes es intencional, no es
producto del error, sino que es querida y conocida por ambas partes. En
otras palabras, en el acuerdo simulatorio, la voluntad interna y declarada
coinciden; las partes, de común acuerdo, producen la apariencia externa
de un negocio jurídico ficticio para engañar a terceros, sin pretender dar
lugar al efecto jurídico de dicho negocio.
• el acuerdo de partes sobre la falsa declaración: El segundo presupuesto
supone la conformidad de todos los otorgantes del acto en el negocio
simulado sobre la disconformidad entre lo querido y lo declarado, y se
caracteriza por el querer común de no atribuir al acto aparente efectos
vinculatorios.
• el propósito de engañar a terceros. Por último, la acción de simulación
requiere el propósito de engañar, que no necesariamente implica

ocasionar un perjuicio jurídico a terceros (porque su causa puede ser


inocua, en cuyo caso estaremos en presencia de una simulación lícita) o
bien, puede sí implicarlo, es decir puede existir el fin de defraudar a
terceros –quienes desconocen que el acto es falso– o el de ocultar una
violencia legal.

138
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Por último, debe señalarse que la enumeración de los supuestos de negocio


simulado que realiza el artículo 333 del CCCN es meramente ejemplificativa.
Clases
• simulación absoluta y relativa.
• Absoluta: En la simulación absoluta las partes no tienen ninguna
intención de celebrar un acto jurídico sino solamente de generar
una apariencia, una ilusión.
• relativa. De acuerdo con la descripción que realiza el art. 333
CCyC, la simulación relativa puede recaer sobre la naturaleza del
acto —por ejemplo una compraventa que encubre una donación—
o sobre su contenido y objeto, cuando contiene cláusulas que no
son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o modalidades
inexistentes —supeditando, a una condición un hecho puro y
simple— o sobre las personas que intervienen en el acto.
• Lícita o ilícita: La simulación puede ser lícita o ilícita según el móvil que
tuvieron las partes al celebrarla.
ARTÍCULO 334.-. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la
nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es
plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es
ilícito ni perjudica a un tercero.
Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.

La simulación será lícita cuando el motivo determinante se vincula a un


interés justificado y aceptable que no persigue violar la ley ni causar daño
a terceros. El derecho tolera la situación porque forma parte de una zona
de reserva o intimidad que abarca tanto los aspectos personales como
extrapatrimoniales. Es el caso en que se oculta una realidad para engañar
a un tercero que pide dinero o a un pariente pedigüeño respecto de quien
no se tiene obligación alimentaria.
En cambio, la simulación será ilícita cuando viola la ley o perjudica los
derechos de un tercero. No es necesario en este caso que el perjuicio se
hubiere consumado
• Total, o parcial: la simulación puede ser total o parcial. Es total cuando
abarca íntegramente al negocio, viciándolo en su esencia; y es parcial
cuando sólo recae sobre una parte del acto, sin que sea necesario que
destruya los aspectos reales del acto.
Acción entre partes. Principio general. Excepción

ARTÍCULO 335.- Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un
acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el
uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener
beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación.

139
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo


contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte justifica las razones por
las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen
inequívoca la simulación.

El principio general es que los simuladores del negocio jurídico carecen de


toda acción entre ellos.
Ahora bien, sí se podrá entablar acción de simulación cuando el simulador se
haya arrepentido de su acto y quiera recuperar el bien para entregarlo a sus
acreedores. En este supuesto, quien acciona pidiendo la declaración de
invalidez del acto simulado lo hace no ya para consumar el perjuicio a los
terceros o el fraude a la ley, sino porque, arrepentido, quiere recuperar los
bienes aparentemente enajenados para afrontar con ellos el pago de sus
obligaciones. En este supuesto, la acción es admisible siempre que se tenga
un propósito sincero y no interesado de volver las cosas al estado anterior.
El contradocumento es un escrito, generalmente secreto, destinado a
comprobar o reconocer la simulación total o parcial de un acto aparente. Es
la prueba principal del carácter ficticio del negocio simulado.

Acción interpuesta por terceros


ARTÍCULO 336.- Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados
por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación
por cualquier medio de prueba.

Los terceros titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo


amenazado por un negocio simulado pueden deducir acción de simulación,
debiendo demostrar la existencia de daño sufrido como consecuencia de la
incertidumbre que el estado de cosas provoca en el demandante. Se exige la
existencia de daño –actual o potencial– aunque se trate de derechos litigiosos
o dudosos.
De este modo, el tercero que ejerza la acción debe demandar a ambas partes
del acto simulado; si la simulación fuese por interpósita persona, también al
prestanombre, conformándose un litisconsorcio pasivo con todos ellos.
Hemos señalado anteriormente que la prueba por excelencia en la acción de
simulación es el contradocumento. No obstante, en esta hipótesis carece de
toda lógica la exigencia de éste debido a su carácter reservado y a la
imposibilidad de su obtención, por lo que el tercero que entable la acción
podrá acreditar la apariencia del negocio jurídico mediante cualquier medio
de prueba, incluso testigos, indicios y presunciones.
Efectos de la acción de simulación

Contra quién procede la acción: En primer lugar, debe señalarse que la


acción de simulación no procede contra los acreedores adquirentes de buena
fe que hubiesen ejecutado los bienes simuladamente enajenados.

140
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

En relación al subadquirente que adquirió a título gratuito o de mala fe, sí


procede la acción de simulación; en cambio, la invalidez del negocio simulado
no alcanza a los terceros subadquirentes de buena fe –es decir, quien, al
momento de la transmisión, ignorase que el derecho tiene como antecedente
un acto simulado– y a título oneroso, respecto a los cuales la sentencia
resulta inoponible.
Se entiende que son subadquirentes de mala fe aquellos que conocieron o
pudieron conocer, obrando con cuidado y previsión, la simulación.
Todo tercero que se ha visto perjudicado por la simulación tiene derecho a
ser resarcido del daño sufrido.
En el supuesto en que, promovida la acción por el acreedor, el bien se haya
enajenado a un subadquirente de buena fe y a título oneroso, por lo que no
le alcanza la oponibilidad del pronunciamiento judicial, éste podrá demandar
tanto a quien contrató con él como al subadquirente –ambos de mala fe– por
daños y perjuicios, quienes responderán de manera solidaria.
Desde otra perspectiva, en el supuesto que el acreedor promueva acción en
contra de subadquirente de buena fe pero a título gratuito, éste responderá
sólo en la medida de su enriquecimiento.
La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe
hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.

La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto
impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación.

El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden


solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se
transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron
para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en
la medida de su enriquecimiento.

Prescripción

Los arts. 2562 y 2563 incisos “b” y “c” del Código Civil y Comercial disponen
que el plazo de prescripción es de dos años; en la simulación entre partes se
computa desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto
simulado; en la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo
conocer el vicio del acto jurídico.
FRAUDE
Noción
Se define el fraude a los acreedores como el que se comete a través de actos
o negocios jurídicos válidos, por regla general positivos o de actuación,
unilaterales o bilaterales, destinados a enajenar derechos o facultades o
abdicarlas, en perjuicio de los acreedores, teniendo conciencia de
obstaculizar o impedir la prestación debida.

141
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Podemos dar un concepto en base a los presupuestos: cuando un deudor en


complicidad con un tercero realiza actos para provocar o agravar su
insolvencia y así perjudicar a sus acreedores.
Acción de inoponibilidad
ARTÍCULO 338.- Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la
declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de
sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que
hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

Tres notas se hallan presentes en la noción de fraude a los acreedores:

• otorgamiento por el deudor de actos o negocios jurídicos;


• provocación o agravación de la insolvencia del deudor y
• sustracción de bienes del patrimonio del deudor en perjuicio de los
derechos de los acreedores.
El efecto de la acción de fraude no es la nulidad, sino la inoponibilidad. Este
efecto implica que el acto otorgado por el deudor en fraude a los acreedores
es válido entre éste y el tercero con quien celebró el acto y sólo queda privado
de eficacia frente al acreedor que acciona, es decir que no puede hacerse
valer contra él en la medida necesaria para la satisfacción de su crédito.
ARTÍCULO 339.- Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de
declaración de inoponibilidad:
a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el
deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores;
b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;

c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido
conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.
Efectos de la inoponibilidad. Extensión
El artículo 342 prevé en materia de extensión de la acción de inoponibilidad
y, en este sentido, señala “Extensión de la inoponibilidad. La declaración de
inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que
la promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos.”
De acuerdo al precepto referido, el acto realizado en fraude a los acreedores
debe dejarse sin efecto en la medida del perjuicio que se les ha ocasionado.
Así, el progreso en justicia de la acción hace efectiva la inoponibilidad al
acreedor demandante del negocio impugnado, del cual se ha admitido que
fue en fraude a sus derechos. Es decir que, reconocido el fraude por
sentencia, esa inoponibilidad lo coloca en la posición de poder reclamar su
crédito sobre el bien objeto del negocio, dado que, a partir de allí, éste no
tiene eficacia a su respecto. Ello implica la posibilidad de actuar en derecho

142
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como si el acto impugnado no se hubiese celebrado.


Desde esta perspectiva, el triunfo de la acción le permitirá al acreedor
ejecutar su crédito sobre los bienes que fueron objeto del negocio, hasta la
concurrencia de su crédito.
Dicho derechamente, la acción de fraude no beneficia a todos los acreedores,
sino sólo a quien transitó los carriles legales para hacer valer sus derechos,
y sólo procede hasta el importe de su crédito.
Como consecuencia de ello, si, después de ejecutados los bienes materia del acto
fraudulento y satisfecho el crédito del acreedor que ejerció la acción,

quedara un remanente, como el acto jurídico es válido entre quienes lo


celebraron, aquél pertenece al tercer adquirente.
6.4 INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS
Concepto
La ineficacia es, genéricamente, privación o disminución solo de los efectos
propios del acto jurídico, vale decir, de los efectos que las partes desearon al
otorgarlo.
Categorías de ineficacia
La doctrina suele distinguir entre:
• Ineficacia estructural: la privación de los efectos propios de un acto
jurídico se produce por defectos estructurales (dentro del negocio) y
originarios (al momento de su celebración). El acto es invalido, puede ser
declarado ineficaz, aquí encontramos la nulidad
• Ineficacia funcional: la privación de los efectos propios de un acto jurídico
se produce a causa de hechos sobrevinientes a la celebración del negocio
y extrínsecos a su estructura: rescisión, revocación y resolución. También
sería un supuesto la inoponibilidad.
ARTÍCULO 382.-. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad
o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.

• Inoponibilidad: “es un supuesto de ineficacia establecido por la ley que


priva a un acto jurídico, valido y eficaz entre las partes, de sus efectos
respecto de determinados terceros a quienes la ley dirige su protección
permitiéndoles ignorar la existencia del negocio o impidiendo a las
partes ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas contra esos terceros
protegidos.
. Efectos del acto inoponible frente a terceros
ARTÍCULO 396. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros,
excepto en los casos previstos por la ley.
ARTÍCULO 397.- Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede
143
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hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte
a oponer la prescripción o la caducidad.

• Nulidad: es una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus


efectos propios o normales, con efecto retroactivo y frente a todos, por
adolecer de defectos originarios, estructurales y esenciales a través
de un proceso de impugnación y declaración.
ARTÍCULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad
relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del
interés de ciertas personas

ARTÍCULO 387.- Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta


puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es
manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el
Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que
invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por
la confirmación del acto ni por la prescripción.
ARTÍCULO 388.- Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo
puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece.
Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha
experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación
del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia
de capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

La nulidad absoluta procede cuando el interés inmediatamente


vulnerado es el interés general, esto es, “el orden público, la moral y
las buenas costumbres”. La nulidad relativa —en cambio— está
instituida en beneficio de las personas que resultan perjudicadas por
un acto viciado y es viable en los casos en que el defecto afecte el
interés individual.
ARTÍCULO 389.- Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a
todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus
disposiciones.
La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si
son separables.
Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su
finalidad, se declara la nulidad total.
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto
de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan
considerarse perseguidos por las partes.

Es total cuando el vicio o defecto congénito afecta e impregna a todo


el negocio. Será, en cambio, parcial, si alcanza a una o varias
cláusulas que son perfectamente separables del resto
144
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Efectos
ARTÍCULO 390.- Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve
las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo
y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido.
Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala
fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del
Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.

Como principio general, la declaración de nulidad vuelve las cosas a


su estado anterior, y obliga a las partes a restituirse lo que han recibido
en virtud del acto nulo. El referido postulado se aplica a las partes y a
los terceros. Sin embargo, cabe distinguir dos situaciones:
• si el acto que fue declarado nulo tuvo o no principio de
ejecución. En el primer caso, nada habrán de restituirse las
partes, porque no se entregaron nada con anterioridad.
• En el segundo, la restitución es compleja porque depende de
distintas circunstancias.
Entre otras valoraciones habrá que examinar si el poseedor es o
no de buena fe. En principio, cuadra remitirse a las disposiciones
que rigen los efectos de las relaciones de poder (art. 1932 y ss.
CCyC). Cuando se trata de inmuebles o muebles registrables el
problema de la restitución queda regido por el art. 392 CCyC.

PRIVADO 1
PERSONA HUMANA La característica definitoria de la persona humana en sentido jurídico
es, pues, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta
característica constituye a la persona en un sujeto de derecho,
independientemente de las características positivas o negativas que
cada individuo puede presentar.
ABSOLUTOS Por cuanto son oponibles erga omnes a todos los miembros de la
comunidad y no sólo a los particulares, sino contra quienes los vulnere.
ACCION Se requiere que el demandado use en forma indebida el nombre de otra
IMPUGNACION DEL persona y el efecto propio de la sentencia es el cese en dicho uso
NOMBRE indebido.
ACCION Se requiere que el demandado haya desconocido el derecho de usar el
RECLAMACION DEL nombre por pare del sujeto afectado, debiendo el juez ordenar la
NOMBRE publicación de sentencia a costa del demandado.
ACCION SUPRESION Debe mediar un uso indebido por parte del demandado del nombre de
DEL NOMBRE otra persona para individualizar una cosa o un personaje de fantasía y
dicho uso provocar un perjuicio material o moral.
ACTO JURIDICO Art. 259 CCyCom -. es el acto voluntario lícito que tiene por fin
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o
situaciones jurídicas.
ACTO VOLUNTARIO Artículo 260 CCyCom. es el ejecutado con discernimiento, intención
y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

145
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ACTOS Son aquellos que deben realizar los sujetos por sí solos.
PERSONALISIMOS
ASOCIACION CIVIL Organización con personalidad jurídica (de derecho privado) y sin
ánimos de lucro, cuyos esfuerzos persiguen fines culturales,
educativos, deportivos, divulgativos o similares
ATRIBUTOS PERSONA Son aquellas cualidades que son inherentes al sujeto del derecho,
HUMANA aquellas calidades que le son inseparables, sin las cuales no podemos
concebir el sujeto del derecho ni la personalidad jurídica, a saber: el
nombre, la capacidad, el estado y el domicilio.
AUSENCIA SIMPLE Art 79 CCyCom Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin
tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede
designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La
misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son
insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato
CAPACES CON Aquellas personas mayores de 13 años que tienen algún problema de
CAPACIDAD salud mental o de adicción. Actúan con el apoyo.
RESTRINGIDA
CAPACIDAD DE Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y
DERECHO deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto
de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados. Art 22
CCyCom
CAPACIDAD DE Art 23 CCyCom.-. Toda persona humana puede ejercer por sí misma
EJERCICIO sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este
Código y en una sentencia judicial.
CARGO El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un
derecho.
CAUSA FIN Se vincula con la dirección de la voluntad en la obtención de los efectos
jurídicos
CAUSA FUENTE Se trata en este caso del hecho generador del acto, de las obligaciones
o de los presupuestos de hecho de los cuales se derivan las obligaciones
legales.
CONCLUSION DE LA Se encuentra regulada en el art. 92 CCyCom. Éste prevé que la
PRENOTACION prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde la fecha
presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la
persona.
CONDICION Cuando la existencia o la extinción de un acto dependen de un hecho
futuro e incierto.
CONTRADOCUMENTO Es un escrito, generalmente secreto, destinado a comprobar o
reconocer la simulación total o parcial de un acto aparente
COOPERATIVA Es una sociedad formada por un conjunto de socios, productores o
vendedores que se une con el fin de conseguir un mismo objetivo en lo
que es una misma actividad económica.
COSA Bien material susceptible de tener un valor.
COSA CONSUMIBLE Art .231 CCyCom. - Son cosas consumibles aquellas cuya existencia
termina con el primer uso.
COSA DIVISIBLE Art 228 CCyCom.-. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas
en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un
todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa
misma

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COSA INDIVISIBLE Art 228. CCyCom -. Las cosas no pueden ser divididas si su
fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y
aprovechamiento
COSA NO Art .231 CCyCom. - Son cosas no consumibles las que no dejan de
CONSUMIBLE existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles
de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.
DEBILIDAD PSIQUICA Se trata de trastornos síquicos de conducta que, por razones ajenas a la
voluntad de quien los padece, lo colocan en una situación de
inferioridad
DERECHO A LA Este derecho implica que “cada persona sea ella misma”, que pueda
IDENTIDAD distinguirse sobre la base de sus atributos y sus propias cualidades
personales que hacen a esa determinada persona distinta de las otras.
Este derecho comprende tanto la identidad biológica como la identidad
de género (regulada por ley 26.743 “De identidad de género”).
DERECHO A LA El artículo 54 del CCCN dispone que no resultan exigibles aquellas
INTEGRIDAD FISICA convenciones que tengan por objeto la realización de un acto peligroso
para la vida o integridad física
DERECHO A LA VIDA Este derecho se encuentra profusamente protegido y se refleja al
impedimento de obrar contra la propia vida y sobre la vida de los
demás.
DERECHOS Son los que recaen sobre ciertos aspectos o manifestaciones de la
PERSONALISIMOS personalidad del hombre para proteger su libre desenvolvimiento:
derecho al honor, a la intimidad, a la libertad, a la integridad física, etc.
DISCERNIMIENTO Puede definirse como la madurez intelectual para razonar, comprender
y valorar el acto y sus consecuencias.
DISPOSICION DEL La norma del artículo 61 del CCCN consagra el derecho que posee
CADAVER toda persona capaz en orden a establecer el destino post mortem de su
cuerpo
DISPOSICION DEL La regla es que no están autorizados aquellos actos que causen una
CUERPO disminución permanente en la integridad del propio cuerpo o sean
contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres.
Sin embargo, el art. 56 del CCCN
DOLO Art 271 CCyCom. - Acción dolosa es toda aserción de lo falso o
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o
maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión
dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto
no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
DOLO ESENCIAL Art 272 CCyCom El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es
grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no
ha habido dolo por ambas partes.
DOLO INCIDENTAL Art 273 CCyCom- El dolo incidental no es determinante de la
voluntad; en consecuencia, no afecta la validez del acto.
DOMICILIO ESPECIAL Art 75 CCyCom. - Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio
para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.
DOMICILIO LEGAL Art 74 CCyCom. - El domicilio legal es el lugar donde la ley presume,
sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera
permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones
DOMICILIO REAL Art 73 CCyCom. - La persona humana tiene domicilio real en el lugar
de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica
147
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lo tiene
en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de dicha actividad.
El domicilio real, esencialmente voluntario, está conformado por un
elemento material o corpus y el elemento intencional o animus
ELEMENTOS Se denominan modalidades o elementos accidentales del acto jurídico
ACCIDENTALES aquellas disposiciones accesorias introducidas por las partes, que
modifican los efectos normales del tipo legal, subordinando a un
acontecimiento futuro la adquisición de un derecho o la resolución de
un derecho ya adquirido, postergando su exigibilidad, o imponiendo
un deber jurídico excepcional y accesorio al adquirente de un derecho
ELEMENTOS Aquellos necesarios para la existencia del acto jurídico: sujeto, objeto,
ESENCIALES forma, causa.
ERROR Consiste en un conocimiento inexacto de la realidad, que supone creer
verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero
ESTADO PERSONA Es un atributo propio de las personas humanas y hace referencia a la
HUMANA posición o rol que ocupa una persona en la sociedad, por ejemplo,
estado civil, o en una familia, por ejemplo, estado de padre, de hijo,
etc.
FRAUDE Se define el fraude a los acreedores como el que se comete a través de
actos o negocios jurídicos válidos, por regla general positivos o de
actuación, unilaterales o bilaterales, destinados a enajenar derechos o
facultades o abdicarlas, en perjuicio de los acreedores, teniendo
conciencia de obstaculizar o impedir la prestación debida.
FRUTO CIVIL Art 233 CCy Com.-son las rentas que la cosa produce.
FRUTO INDUSTRIAL Art 233 CCy Com.- son los que se producen por la industria del
hombre o la cultura de la tierra.
FRUTO NATURAL Art 233 CCy Com.- son las producciones espontáneas de la naturaleza.
FRUTOS Art 233 CCyCom. - son los objetos que un bien produce, de modo
renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia
FUNDACION La fundación se caracteriza por ser una organización que no posee
ánimo de lucro, es decir, no genera beneficios.
HECHO JURIDICO Art .257 CCyCom - es el acontecimiento que, conforme al
ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
HONRA En sentido subjetivo es la autovaloración, el íntimo sentimiento que
cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia
INCAPACES Aquellas personas mayores de 13 años que están imposibilitados
DECLARADOS POR absolutamente para actuar, donde el apoyo es insuficiente y deben de
SENTENCIA actuar a través de un curador.
INCAPACIDAD DE Imposibilidad de realizar por sí solo determinados actos de la vida
EJERCICIO civil, de ejercer esos derechos y obligaciones de los que se es titular
INEFICACIA ACTO La ineficacia es, genéricamente, privación o disminución solo de los
JURIDICO efectos propios del acto jurídico, vale decir, de los efectos que las
partes desearon al otorgarlo.
INEXPERIENCIA Importa la falta de conocimientos que tiene el sujeto respecto del acto
en el momento de su celebración
INMUEBLE Art .227 CCyCom. - Son cosas muebles las que pueden desplazarse
por sí mismas o por una fuerza externa.

148
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INMUEBLE POR Art 225 CCyCom. - Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas
ACCESION incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo
el suelo sin el hecho del hombre
INMUEBLE POR Art. 226 CCyCom.-. Son inmuebles por accesión las cosas muebles
NATURALEZA que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con
carácter perdurable.
INOPONIBILIDAD Es un supuesto de ineficacia establecido por la ley que priva a un acto
jurídico, valido y eficaz entre las partes, de sus efectos respecto de
determinados terceros a quienes la ley dirige su protección
permitiéndoles ignorar la existencia del negocio o impidiendo a las
partes ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas contra esos terceros
protegidos.
INOPONIBILIDAD Art 144.CCyCom-. La actuación que esté destinada a la consecución
PERSONA JURIDICA de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar
la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de
cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados,
miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados.
INTENCION Consiste en el propósito de la voluntad en la realización de cada uno
de los actos conscientes.
INVIOLABILIDAD El artículo 51 CCyCom prevé “Inviolabilidad de la persona humana.
PERSONA HUMANA La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene
derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad
LESION ART 332 CCyCom-. Puede demandarse la nulidad o la modificación
de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad,
debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de
ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin
justificación.
LIBERTAD Suele enunciarse de manera negativa como la posibilidad de actuar sin
coacción exterior; también puede ser definida como la posibilidad de
elegir entra varias determinaciones.
MUEBLE Aquella cosa que se puede desplazar de un lugar a otro.
MUERTE PRESUNTA La presunción de fallecimiento, al igual que la muerte, constituye
supuestos jurídicos extintivos de la persona humana. Así, los efectos
de la sentencia judicial que declara el fallecimiento presunto son
idénticos a los de la muerte, pero la ley establece diferencias fundadas
en la eventual reaparición del declarado muerto presunto y en la
necesidad de proteger sus intereses
MUTUAL Son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro,
constituidas democráticamente por personas naturales, inspiradas en la
solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos
eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de
servicios de seguridad social”.
NECESIDAD Esta noción se asocia a la de escasez o privación y comprende un
estado carencial que puede ser material y también espiritual.
NOMBRE Rivera señala que por un lado es un elemento que integra la
personalidad, contribuyendo a la identificación de las personas en su
relación con los demás y por el otro, no es posible desconocer el interés
social que conlleva, como la inmutabilidad.
149
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

NULIDAD Es una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios
o normales, con efecto retroactivo y frente a todos, por adolecer de
defectos originarios, estructurales y esenciales a través de un proceso
de impugnación y declaración.
NULIDAD ABSOLUTA Procede cuando el interés inmediatamente vulnerado es el interés
general, esto es, “el orden público, la moral y las buenas costumbres”.
NULIDAD RELATIVA Está instituida en beneficio de las personas que resultan perjudicadas
por un acto viciado y es viable en los casos en que el defecto afecte el
interés individual.
PATRIMONIO Conjunto de bienes susceptibles de valoración económica del que es
titular la persona, junto con las cargas que lo gravan, responde al
concepto de patrimonio general, al que se contrapone el de los
patrimonios especiales, conjunto de bienes afectados a un fin
determinado y sometidos a un régimen especial.
PERSONA JURIDICA Art 141 CCyCom. - . Son personas jurídicas todos los entes a los cuales
el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y
contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de
su creación.
PERSONA JURIDICA Son aquéllas que tienen reglamentada su existencia y actividades por
PRIVADA el derecho privado, aunque dependan de una autorización especial para
funcionar.
PERSONA JURIDICA La persona jurídica pública es aquélla cuya existencia y
PUBLICA funcionamiento dependen del derecho público, aunque parte de su
actividad esté regulada por el derecho privado.
PERSONA POR NACER Es la persona que está concebida en el seno materno y aún no ha
nacido; para que sus derechos y obligaciones queden irrevocablemente
adquiridos, debe nacer con vida, pues, de lo contrario, se considerará
que ella nunca existió.
PLAZO Cuando la existencia o la extinción de un acto dependen de un hecho
futuro y fatal.
PRODIGOS Art 48 CCyCom. - Pueden ser inhabilitados quienes por la
prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge,
conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la
pérdida del patrimonio
PRODUCTOS Son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa
alteran o disminuyen su sustancia.
RELATIVAMENTE Ya que no es posible venderlos, transmitirlos.
INDISPONIBLES
REPUTACION El honor en sentido objetivo, que es la valoración que otros hacen de
la personalidad, es el buen nombre o reputación, el aprecio de terceros;
RESTRICCIONES Imposibilidad de realizar determinados actos jurídicos
CAPACIDAD DE Será siempre relativa ya que no es posible que una persona adolezca
DERECHO de una incapacidad de derecho absoluta, lo que equivaldría a una
muerte civil. De este modo, no hay personas incapaces de derecho, sino
con incapacidad para determinados actos; falta de aptitud para ser
titular de determinada relación jurídica.
SIMULACION Es definido como el defecto de buena fe del acto jurídico consistente
en la discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la
declarada por los otorgantes del acto, efectuada con ánimo de engañar,

150
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

de donde puede resultar, o no, lesión al orden normativo o a los terceros


ajenos al acto.
SOCIEDAD Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme
a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes
para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
TEORIA DEL ORGANO La persona jurídica debe de actuar a través de sus órganos.
TRATAMIENTOS Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de
INVASIVOS salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar
su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto
entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre
la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la
realización o no del acto médico
TRATAMIENTOS NO Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud
INVASIVOS para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan
invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo
grave en su vida o integridad física.
VIOLENCIA Importa una influencia superior a lo tolerable y consiste en ejercer
coerción sobre una persona para obligarla a realizar un acto
VIVIENDA Aquel inmueble afectado en el registro de la propiedad que será
inembargable e inejecutable.

DERECHO PRIVADO III


151
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

SUB-EJE TEMATICO 1: CONCEPTO, CLASIFICACION Y FORMACION


1. CONTRATO
Concepto
ARTÍCULO 957.- Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes
manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales.

El contrato es un acto jurídico, por lo tanto, le son aplicables las disposiciones de


los Títulos IV y V del Libro I y las reglas establecidas en este título deber ser
interpretadas y aplicadas en armonía con las previsiones sobre acto jurídico.

Naturaleza jurídica
El Nuevo Código Civil y Comercial consagra legislativamente la noción de
contrato que la doctrina y la jurisprudencia habían consensuado en su labor
interpretativa y de aplicación del Código de Vélez. De modo que el contrato es
todo acto jurídico bilateral y patrimonial.
Bajo ese concepto entran en la noción de contrato los actos jurídicos que crean
relaciones jurídicas, pero también los que las modifican (la novación), las
transmiten (la cesión), las regulan (el contrato de arbitraje) o las extinguen, como
la transacción o el distracto.
El contrato es un acto jurídico; es más, es el modelo prototípico del acto jurídico
patrimonial.
La institución jurídica del contrato- el contrato acto jurídico- es el un reflejo de la
institución jurídica de la propiedad privada. Es entonces el vehículo de la
circulación de la riqueza, y como tal el instrumento capital para el funcionamiento
de la economía de mercado.
Si bien en el derecho romano fueron conocidas las figuras de convención, pacto
y contrato, los primeros eran conceptos equivalentes. Y, en la actualidad, la
doctrina moderna los distingue del siguiente modo: la convención es el género
aplicable a toda clase de acto o negocio jurídico bilateral, el contrato en nuestro
derecho actúa en el campo de las relaciones jurídicas creditorias u
obligacionales, y el pacto alude a cláusulas accesorias que modifican los efectos
naturales del contrato.
Ubicación metodológica
Libro III: Derechos personales, Título II
2. ELEMENTOS
Tradicionalmente, y sin que el Código Civil y Comercial de la Nación los enuncie,
se han distinguido los elementos esenciales, naturales y accidentales de los
contratos. Desde una concepción más moderna, se distingue entre
presupuestos, elementos y circunstancias del contrato.

152
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Así, define a los


• presupuestos del contrato como los requisitos extrínsecos al mismo,
pero que determinan su eficacia y que son valorados antes de él como
un prius. En general, estos requisitos son:
• la voluntad jurídica,
• la capacidad,
• La aptitud del objeto y
• la legitimación
• En relación a los elementos del contrato, los define como aquellos
requisitos intrínsecos, constitutivos del contrato: sus cláusulas
(corresponden con el contenido de la contratación, tema que será
desarrollado más adelante).
• Las circunstancias del contrato son entendidas como factores externos
que tienen trascendencia durante la formación del contrato, y luego
durante la ejecución del mismo.
ESENCIALES
Son aquellos necesarios para que exista un contrato.
Sin ellos, no hay contrato en los términos en que ya definimos. Así, encontramos
como elementos esenciales de los contratos a los
• Sujetos: Según el art. 1023 CCyC, se considera parte del contrato a quien
lo otorga en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno; a quien es

representado por un otorgante que actúa en su nombre o interés y a quien


manifiesta la voluntad contractual, aunque ella sea transmitida por un
corredor o por un agente sin representación. Una parte puede estar
integrada por una pluralidad de personas —lo que ocurre, por ejemplo,
cuando son varios los adquirentes o vendedores de una cosa—.
• el objeto, el contrato tendrá por objeto diversas operaciones que
proyectarán sus efectos sobre la realidad en la que se produce.
Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de
valoración económica y corresponder a un interés de las partes aunque
este no sea patrimonial, como se da, por ejemplo, cuando alguien contrata
un servicio de enfermería para que cuide de un amigo enfermo, supuesto
en el que el contrato se lleva adelante por un interés extrapatrimonial,
aunque se concrete en un vínculo patrimonial.
• la causa. La preposición “para” empleada en el texto pone de manifiesto
la importancia de la finalidad en el contrato. Ella es esencial, pues todo
contrato importa una disposición sobre la libertad que —en tanto no se
violen los límites a ella razonablemente establecidos— debe ser
153
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

protegida. Quien contrata persigue una determinada finalidad que le


interesa en grado tal que está dispuesto a sacrificar sus posibilidades de
destinar recursos personales y materiales a otros fines, para alcanzar los
propuestos.
• la forma.
NATURALES: noción y contenido
Los elementos naturales son aquellos que ya se encuentran en el contrato
porque así están dispuestos por la ley, y que pueden ser dejados de lado por
disposición expresa de los contratantes. Estos dependen del tipo de contrato.
Así, por ejemplo, en los contratos onerosos, quien enajena una cosa está
obligado por garantía de evicción y vicios redhibitorios. Sin embargo, las partes
pueden disponer expresamente la liberación del enajenante, puesto que se trata
de un elemento natural que puede ser modificado por los contratantes.
ACCIDENTALES: noción y contenido
Los elementos accidentales son aquellos que naturalmente no se encuentran en
el contrato, pero que pueden ser incorporados por disposición expresa de los
contratantes; por ejemplo: las modalidades de un acto jurídico, tales como el
plazo, el cargo o la condición. Incorporar este tipo de cláusulas depende de la
decisión de las partes.
3. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y FUERZA OBLIGATORIA DEL
CONTRATO
ARTÍCULO 958.- Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un
contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden
público, la moral y las buenas costumbres.
El principio de la autonomía de la voluntad es uno de los pilares sobre los que se
edificó el monumento de la codificación; su fundamento constitucional reposa en
el Art 19 de la CN y su protección se consagra en el Art 17 de la misma.
En el plano contractual deriva en 2 libertades fundamentales: la libertad de
conclusión del contrato, conforme a la cual nadie está obligado a contratar sino
cuando lo desee y que cada uno goza de la libre elección de la persona con
quien se contrata; y la libertad de configuración en virtud de la cual las partes
pueden determinar el contenido del contrato.

Como toda libertad, su ejercicio no es absoluto y encuentra su límite en la


afectación perjudicial de los derechos de terceros ajenos al contrato (art. 1022
CCyC) y en los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las
buenas costumbres,
• Ley: las leyes que regulan los contratos son por regla general supletorias
de la voluntad de las partes.
De modo que las leyes de las que pueden surgir límites a la libertad
contractual son las leyes imperativas para las partes, por ejemplo, plazo
mínimo de la locación de inmuebles
154
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• El orden público es un concepto que ha ido cambiando a través de los


tiempos y se trata de un conjunto de principios fundamentales en la
sociedad, que responde al interés general. Puede decirse que es un
medio o técnica del que se vale el ordenamiento jurídico para garantizar
la vigencia de aquellos principios o intereses por encima del interés
particular. También hay un orden público económico y social, ya que,
históricamente, y partir de la segunda guerra mundial, el Estado interviene
para tutelar las políticas económicas. Las leyes de locaciones urbanas y
de defensa del consumidor se presentan como ejemplos del orden público
social o de protección.
• La buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos,
es con la cual los contratos “obligan no sólo a lo que esté formalmente
expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse
comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se
habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”
ARTÍCULO 959.- Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es
obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por
acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

Las partes del contrato quedan obligados a cumplir el contrato tal y como ha sido
libremente convenido por ellas.
La fuerza obligatoria encuentra su fundamento en el Art 19 y su tutela en el art
17 CN.
Tiene iguales limites que la libertad de contratar.

4. CONTRATO ENTRE PARTICULARES, CELEBRADO POR VIA DE


ADHESION Y DE CONSUMO- CONTRATO DE CONSUMO Y RELACION DE
CONSUMO

ENTRE PARTICULARES: aquellos contratos donde el contenido es fijado de


común acuerdo por las partes.

POR VIA DE ADHESION


Definición.
ARTÍCULO 984.- El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los
contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra
parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.

Caracteres
• Unilateralidad: Tal vez la unilateralidad sea uno de sus rasgos más
característicos. La configuración interna del contrato viene modelada solo
por una de las partes, precisamente identificada como el predisponente,
lo que significa que el adherente no participa en la redacción ni influye en
su contenido.
155
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Rigidez: Otro elemento caracterizante del contrato por adhesión lo


constituye la rigidez del esquema predeterminado por el empresario. Ello
significa que su contraparte carece del poder de negociación consistente
en contar con la posibilidad de discutir o en intentar influir en la redacción
del contrato o tan siquiera de una cláusula.
Requisitos
ARTÍCULO 985.-. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y
autosuficientes.
La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible.
Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos
que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la
conclusión del contrato.
La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similar.

Cabe indicar que el Código hace prevalecer la importancia de la inteligibilidad y


la completividad de la cláusula de modo que, para la comprensión de su lectura,
se haga innecesario un reenvío a otra cláusula. Sobre el particular, cabe señalar
que a la claridad debe unírsele la legibilidad para que las cláusulas predispuestas
que contienen restricciones dirigidas al adherente no pasen desapercibidas y,
para ello, deben aparecer destacadas del resto del documento contractual.

ARTÍCULO 986.- Cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son aquellas que,
negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula
general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares,
prevalecen estas últimas.

Interpretación.
ARTÍCULO 987.- Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se
interpretan en sentido contrario a la parte predisponente.

La categoría de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas porta sus


propias directivas de interpretación, que el Código ha receptado y que se hallan
incluidas en el art. 37, apart. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto,
en esta última se establece que “cuando existan dudas sobre el alcance de su
obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.
Cláusulas abusivas
ARTÍCULO 988.-. En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no
escritas:
a. las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente;
b. las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían
derechos del predisponente que resultan de normas supletorias;
c. las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente
previsibles.

156
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ARTÍCULO 989.- Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación


administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial.
Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar,
si no puede subsistir sin comprometer su finalidad.

5. ARTÍCULO 1092.- RELACIÓN DE CONSUMO. CONSUMIDOR. Relación de


consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera
consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u
onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como
consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma
gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o
social.

Consumidor
• Persona humana o jurídica: sin distinciones sobre su objeto social en las
personas jurídicas
• Que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios: no
se presentan limitaciones a la causa del vínculo jurídico, quedando
comprendidos todos los hechos y actos jurídicos. Pueden tratarse de
bienes nuevo o usados y de actos a título oneroso o gratuito
• Como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social:
Rivera considera acertada la postura que sostiene que la categoría
jurídica de consumidor se construye a partir de la existencia de 2
elementos estructurales:
• La vulnerabilidad o debilidad
• El destino final de los bienes incorporados para beneficio propio o
de su grupo familiar o social
Consumidor equiparado
• Consumidor en sentido estricto: el identificado en el primer párrafo del
artículo, típicamente contratante con el proveedor
• Usuario o consumidor material o factico: el usuario material del producto
o servicio que no se ha vinculado directamente con el proveedor o bien
los terceros beneficiarios de algún derecho comprendido en el contrato de
consumo celebrado por otro
• El sucesor particular del consumidor contratante en los derechos que
fueron objeto de una relación de consumo antecedente: es el tercero que
contrata con un consumidor sobre un producto que fue adquirido por este
último a un proveedor.
El CCy Com no define el término de proveedor, por lo que se aplicara lo dispuesto
en el art. 2° de la Ley 24240 que mantiene su vigencia.

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Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que


desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción,
montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca,
distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o
usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.
No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran
para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales
reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se
haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con
la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad
de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la
respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

ARTÍCULO 1093.- Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado


entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe
profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de
servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes
o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o
social.

6. CONTRATOS BILATERALES Y UNILATERALES

ARTÍCULO 966.- Contratos unilaterales y bilaterales.


• Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la
otra sin que ésta quede obligada. donación, fianza, mandato gratuito,
mutuo, comodato, depósito.
• Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia
la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente
a los contratos plurilaterales. Son ejemplos de contratos bilaterales:
compraventa, permuta, cesión onerosa, mandato oneroso, locación de
cosa, obra o servicio.
Los efectos propios de los contratos bilaterales se vinculan con la
existencia de un intercambio de prestaciones, con la relación entre ellas,
lo que determina que los problemas que se presenten en torno a la
equidad o posibilidad de concreción del intercambio entre partes pueden
dar lugar a:
• la aplicación del instituto de la lesión (art. 332 CCyC);
• la posibilidad de suspensión del cumplimiento (art. 1031 CCyC);
• la viabilidad de ejercicio de la tutela preventiva (art. 1032 CCyC);
• la extinción por declaración de voluntad de una de las partes (arts.
1079, 1080, 1081 CCyC y cc.);
• la resolución total o parcial por incumplimiento de la otra parte

158
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(arts. 1083, 1084 CCyC ycc.),


• por cláusula resolutoria expresa (art. 1086) o implícita (arts. 1087,
1088 y 1089 CCyC).
Al introducir la regulación de los contratos bilaterales, subsumiéndolos en el
régimen de los bilaterales, el Código presenta una innovación en la normativa
que lo precedió.
Los contratos plurilaterales son los que nacen por la concurrencia de la
manifestación negocial de tres o más partes, cuyas prestaciones van dirigidas a
la consecución de un fin común.
Por regla general se identifica con el de sociedad, pues múltiples partes
coinciden en una declaración de voluntad común, consistente en la creación de
una persona jurídica distinta de cada una de ellas con la finalidad de obtener un
lucro partible.
Lorenzzetti identifica también como contratos plurilaterales el de juego, la
transacción pues pude implicar a más de 2 partes con intereses distintos, los
contratos asociativos atípicos y otros, a los que menciona el autor citado, cale
agregar: las uniones transitorias de empresa, las agrupaciones de colaboración,
la cesión de posición contractual, la delegación imperfecta.
CONTRATOS ONEROSOS Y GRATUITOS

159
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ARTÍCULO 967.- Contratos a título oneroso y a título gratuito.


• Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una
de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se
obliga a hacer a la otra. Son un ejemplo de contrato oneroso la
compraventa o locación de cosas.
• Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes
alguna ventaja, independiente de toda prestación a su cargo. donación,
comodato, etc.
Efectos
• La lesión, la imprevisión funcionan solo en los onerosos. Lo mismo ocurre
con la obligación de saneamiento y vicios redhibitorios
• En materia de interpretación dice el art 1068, que si el contrato es a titilo
gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado;
y si es a título oneroso, ha de serlo en el sentido que se produzca un ajuste
equitativo de los intereses de las partes
CONTRATOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS
ARTÍCULO 968.- Contratos conmutativos y aleatorios.
• Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para
todos los contratantes son ciertas. Ejemplos de contratos conmutativos:
la mayoría; compraventa, locación, cesión.
• Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o
para todos, dependen de un acontecimiento incierto. Ejemplos de
contratos aleatorios: juego, apuesta de lotería, contrato oneroso de renta
vitalicia. Es dable destacar que estos contratos aleatorios mencionados
se encuentran regulados en la ley, pero hay otros que pueden convertirse
en aleatorios por voluntad de las partes, en virtud de cláusulas agregadas
Importancia de la clasificación: el vicio de la lesión solo puede presentarse en los
conmutativos. La imprevisión funciona en los conmutativos; y en los aleatorios
solo cuando la prestación se ha tomado excesivamente onerosa por causas
ajenas a la alea propia del contrato.
CONTRATOS CONSENSUALES Y REALES
Son consensuales aquellos que se perfeccionan con el consentimiento, por
ejemplo, compraventa.
Son reales aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, por ejemplo,
deposito.
FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
ARTÍCULO 971.- Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una
oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia
de un acuerdo.

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7. OFERTA
Concepto
ARTÍCULO 972.- La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o
determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para
establecer los efectos que debe producir de ser aceptada

La oferta es una manifestación unilateral de voluntad, comprendiendo aquellos


casos en que es expresa o tácita, recepticia o no, dirigida a persona determinada
o indeterminada.
Requisitos
• Direccionalidad. Con respecto al elemento "sujeto", la oferta debe ser
recepticia. Que sea dirigida a persona determinada o determinable.
Los casos de oferta a persona determinable, son ofertas al público
reguladas por la legislación sobre contratos al consumidor.
ARTÍCULO 973.- Invitación a ofertar. La oferta dirigida a personas
indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto
que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de
contratar del oferente. En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las
condiciones admitidas por los usos.

Este artículo regula la invitación a formular ofertas, que se tiene por


efectuada cuando se realiza una oferta dirigida a personas
indeterminadas, al público en general, como la que se formula cuando se
publica un aviso clasificado haciendo saber de la intención de vender
alguna cosa. No obstante, prevé que el emisor dé cuenta de una intención
clara de contratar, en cuyo caso valdrá directamente como oferta, sujeta
a los usos del lugar en el que se formula.
• Vinculante. Con intención de obligarse. Es evidente que no hay intención
de obligarse en los casos de declaraciones que se formulan como bromas,
o ejemplos, o enseñanzas, o cualquier otro tipo de manifestaciones que,
por no contar con la intención de obligarse, carecen de trascendencia
jurídica.
ARTÍCULO 974.- Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al
proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza
del negocio o de las circunstancias del caso.
La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de
comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, sólo puede ser aceptada
inmediatamente.
Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para
la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede
razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los medios
usuales de comunicación.

161
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su


recepción, excepto que contenga una previsión diferente.

• Completitividad: Que contenga las precisiones necesarias sobre los


efectos que debe producir de ser aceptada. Supone la autosuficiencia o
plenitud de la declaración contractual emitida, que debe contener las
precisiones necesarias vinculadas a los efectos que van a derivarse del
contrato, en caso que ella sea aceptada.

El art. 972 sólo exige que contenga las precisiones necesarias para
establecer los efectos que debe producir de ser aceptada, aunque no
contenga todos los elementos constitutivos del contrato. Esto implica que
la oferta es completa aun cuando carezca de cuestiones accesorias, lo
que puede variar, lógicamente, de acuerdo con las circunstancias
particulares del caso.
Retractación de la oferta
ARTÍCULO 975.- La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si
la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que
la oferta.

Es una manifestación de voluntad del oferente que tiene por efecto retirar la
oferta. El Código permite que el oferente retire libremente su oferta, en tanto el
destinatario tome conocimiento de la retractación antes de haber conocido la
oferta, o en el mismo momento de conocerla.
Debe entenderse que la retractación no sólo debe haber sido hecha, sino
también remitida en tiempo útil, de manera que sea recibida por el destinatario
por lo menos hasta el mismo momento en que llegue la oferta. En esos casos, la
retractación de la oferta no acarreará ninguna consecuencia jurídica para el
oferente.
Por aplicación de los principios generales, y del criterio seguido por el Código
para el caso de muerte o incapacidad de las partes, si la retractación de la oferta
es posterior y ha perjudicado al destinatario, este podrá reclamar su reparación.
En los casos en que el tiempo es indeterminado, habiéndose renunciado pura y
simplemente a la facultad de revocar, es de aplicación el párrafo tercero del art.
974, según el cual “el proponente queda obligado hasta el momento en que
puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los
medios usuales de comunicación”
Caducidad: Supone la pérdida de eficacia de la declaración por el acaecimiento
de determinados hechos objetivos, tales como el fallecimiento o incapacitación
del proponente o destinatario.
8. ACEPTACION
Concepto
En la doctrina hay coincidencia en cuanto a considerar a la aceptación como una
162
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

manifestación unilateral de la voluntad, recepticia, de contenido coincidente con


el de la oferta, que está dirigida al oferente y destinada a la formación del
contrato.
ARTÍCULO 978.- Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena
conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al
manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo
contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica
de inmediato al aceptante.

ARTÍCULO 979.- Modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que
revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación
sólo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las
partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de
una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

La aceptación de una oferta puede producirse de diversas maneras:


• Aceptación expresa: se produce por manifestación verbal, por escrito o
por signos inequívocos que dan cuenta de una declaración afirmativa.
• Aceptación tácita: se da cuando el destinatario lleva adelante una
conducta que no desarrollaría de no haber aceptado la oferta,
incompatible con su rechazo.
• Aceptación por el silencio: en razón de lo establecido en este art. y en el
art. 263 CCyC, el silencio guardado por el destinatario de la oferta no
puede ser en principio considerado como aceptación, salvo que, por la
relación existente entre las partes o por la vinculación entre el silencio
actual y las declaraciones precedentes, pudiera considerarse que el
receptor de la oferta debía expedirse.
Requisitos
• Direccionalidad. Así como la oferta es direccional, la aceptación,
lógicamente, debe estar dirigida al ofertante o proponente de la oferta.
Esto marca su carácter de recepticia: el destinatario no puede ser otro que
aquel que le propuso la oferta en cuestión.
• La plena conformidad con la oferta. La oferta supone una declaración
unilateral de voluntad realmente encauzada a concluir el negocio, por lo
que debe ser eficaz a tal fin. La regulación en nuestro Código: mediante
el principio de identidad, establece que “para que el contrato se concluya,
la aceptación debe expresar plena conformidad con la oferta”.
• La oferta debe de estar subsistente
Retractación
La retractación es posible hasta el perfeccionamiento del contrato (recepción de
la aceptación de la oferta).
Caducidad A diferencia del Código Civil, que no contemplaba la posible
163
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

caducidad de la aceptación, y sí la de la oferta, el nuevo Código Civil y Comercial


de la Nación prevé el caso genérico de muerte o incapacidad de cualquiera de
las partes (proponente o destinatario).
Aun cuando el Código se refiere a la muerte o incapacidad del destinatario de la
oferta, como un supuesto de caducidad de la oferta y no de la aceptación, brinda
una solución al caso. Concretamente, dispone la caducidad de la oferta para el
caso de muerte o incapacidad del destinatario de la oferta, producido antes de la
recepción de su aceptación. Es decir, no habiéndose perfeccionado el contrato
antes de la recepción de la aceptación, la muerte o incapacidad del aceptante
anterior a ese momento, suponen su caducidad, sin más consecuencias jurídicas.
Las dudas presentes en la codificación anterior, para el mismo caso, quedan
disipadas en el nuevo Código al acogerse la teoría de la recepción y no la de la
expedición como relevante para el perfeccionamiento del contrato.
9. FORMACION DEL CONTRATO ENTRE AUSENTES Y ENTRE PRESENTES
ARTÍCULO 980.- Perfeccionamiento. La aceptación perfecciona el contrato:
a. entre presentes, cuando es manifestada;

En los contratos celebrados entre presentes, la oferta y la aceptación se


producen en forma inmediata, por lo que la formación del contrato es instantánea.
b. entre ausentes, si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la
oferta

Aquellos celebrados por sujetos que se encuentran en distinto lugar geográfico.


Los efectos de calificar una convención como contrato entre ausentes recaen en
el momento de perfeccionamiento del contrato.
No obstante, aunque el contrato sea entre ausentes, deberá ser juzgado en
cuanto al momento de perfeccionamiento por las reglas relativas a los contratos
entre presentes cuando existe inmediatez en la emisión de las respectivas
declaraciones contractuales y, correlativamente, instantaneidad en la formación
del consentimiento.
El Código dispone que, en el caso de contratos entre ausentes, la aceptación
perfecciona el contrato “si es recibida por el proponente durante el plazo de
vigencia de la oferta”.
Es posible que la oferta contenga un plazo de vigencia. Cumplido el plazo, si la
aceptación no fue recibida por el proponente, no hay contrato perfeccionado.
Ahora bien, la mayoría de las ofertas no incluyen un plazo de duración. El Código
resuelve esta situación disponiendo que, en el caso de contratos entre ausentes
(entre presentes la aceptación debe ser inmediata), “el proponente quede
obligado en relación a su oferta hasta el momento en que pueda razonablemente
esperarse la recepción de la respuesta, mediante medios usuales de
comunicación”. La aceptación, entonces, debe ser oportuna.

164
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SUB-EJE TEMATICO 2: CONTENIDO DEL CONTRATO

2.1 CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podemos definir diciendo que es la aptitud de un sujeto para ser parte en un


contrato.

Tener en cuenta lo de capacidad de privado I.


INCAPACIDAD
El Código se refiere expresamente a los actos realizados por persona incapaz o
con capacidad restringida. Así, dispone:
• Actos posteriores a la inscripción de la sentencia: “Son nulos los actos de
la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo
dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas”.
• Actos anteriores a la inscripción: Los actos anteriores a la inscripción de
la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona
incapaz o con capacidad restringida, y si se cumple alguno de los
siguientes extremos:
• la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración
del acto;
• quien contrató con él era de mala fe;
• el acto es a título gratuito.
Persona fallecida: Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a
la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad
mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de
promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida,
que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella
actuó de mala fe.
Efectos de la invalidez
ARTÍCULO 1000.- Efectos de la nulidad del contrato. Declarada la nulidad del contrato
celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene
derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto
si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se
haya enriquecido.

INHABILIDAD PARA CONTRATAR


ARTÍCULO 1001.- Inhabilidades para contratar. No pueden contratar, en interés propio
o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a
165
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados


sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.
ARTÍCULO 1002.- Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio:
a. los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación
están o han estado encargados;
b. los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han
intervenido;

c. los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que


intervienen o han intervenido;
d. los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre
los bienes de las testamentarias que estén a su cargo.

2.2 REPRESENTACION
Concepto
En la celebración de un acto jurídico puede actuar el propio interesado u otra
persona en su nombre. Por excepción, como ocurre con los actos
personalísimos, y en general con aquellos otros que la ley impone que sean
otorgados por el titular del derecho, tal representación se encuentra vedada.
Hay tres clases de representación:
• la voluntaria o convencional, regulada en el art. 362 y ss. CCyC. Lleva
esa denominación porque depende de la voluntad del interesado no solo
nombrar al representante sino también elegir quién habrá de serlo;
ARTÍCULO 362.- Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los
actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la
representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su
representante, son oponibles a terceros si éstos han tomado conocimiento de
tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión.

• la representación legal es aquella que se impone necesariamente en los


casos que la ley determina. Es lo que ocurre con los padres, tutores y
curadores (arts. 26, 32, 100, 101, 104, 106, 107 y 109 CCyC). En estricto
sentido el representante legal sustituye la persona del representado. No
es la voluntad de este, sino la de aquel, la que cuenta. Sin embargo, el
Código flexibiliza esta regla en numerosas disposiciones. Así, por
ejemplo, cuando establece que la persona menor de edad tiene derecho
a ser oída en todo proceso judicial que le concierne y a participar en las
decisiones sobre su persona (art. 26, párr 3, art. 613, in fine, art. 639, inc.
c) CCyC, entre otros); que a mayor autonomía del menor, disminuye la
representación de los progenitores en el ejercicio de sus derechos —art.
166
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

639, inc. b) CCyC—; que los apoyos fijados respecto de las personas con
capacidad restringida o incapacidad deben tener por objeto el promover
su autonomía personal y favorecer las decisiones que respondan a sus
preferencias (art. 32, párr. 3 CCyC y, en igual sentido, el art. 12 CDPD,
aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 13/12/2006 y, en nuestro país, por la ley 26.378).
• la representación orgánica es la que se verifica respecto de personas
jurídicas y surge de los instrumentos que les dieron origen (arts. 150, 157
y 158 CCyC).

Efectos
ARTÍCULO 359.- Los actos celebrados por el representante en nombre del representado
y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento,
producen efecto directamente para el representado.

Para que haya representación basta la actuación del representante en nombre


del representado, pero para que lo obrado por el representante sea eficaz —esto
es, para que pueda ser atribuido al representado—, es menester la configuración
de dos recaudos:
• el otorgamiento de un poder de representación, o bien la posterior
ratificación por parte del representado de lo obrado por el representante
(arts. 369, 370 y 371 CCyC); y
ARTÍCULO 375.- Poder conferido en términos generales y facultades expresas.
Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder
conferido en términos generales sólo incluye los actos propios de administración
ordinaria y los necesarios para su ejecución.
Son necesarias facultades expresas para:
a. peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o
liquidación del régimen patrimonial del matrimonio;
b. otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben
identificarse los bienes a que se refiere;
c. reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la persona que se
reconoce;

Entre otros.
El poder de representación es el acto en virtud del cual una persona —
representado— faculta a otra —representante— a obrar en su nombre,
asumiendo las consecuencias de los actos que realice, de manera que los
efectos que de él resulten le sean directamente adjudicados.
• que el acto haya sido efectuado dentro de los límites señalados por la ley
o el acto de apoderamiento.
De ahí que la actuación del mandatario en exceso de las facultades contenidas
en el poder (art. 375 CCyC); la realización por el tutor, sin autorización judicial,
167
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

de alguno de los actos mencionados en el art. 121 CCyC; y del administrador o


representante de la sociedad de actos notoriamente extraños al objeto social
entre otros (art. 58 de la ley 19.550), etc., no obligan al representado, pese a que
han sido otorgados por el representante.
ARTÍCULO 376.- Responsabilidad por inexistencia o exceso en la
representación.
Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades
conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por haber
confiado, sin culpa suya, en la validez del acto; si hace saber al tercero la falta o
deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad.

2.1 OBJETO DEL CONTRATO


Tal como sostiene Alterini (2012), “con el sustantivo objeto del contrato se
designa a la prestación a propósito de la cual se produce el acuerdo de
voluntades y en torno a la cual se ordena la economía del contrato”
ARTÍCULO 1004.- Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los
hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral,
al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos;
ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por
objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56.

Requisitos
De conformidad con lo que dispone el Código, el objeto “debe ser
• lícito, el contrato tiene como objeto un hecho ilícito cuando la conducta
que constituye su materia o realidad está prohibida por la ley. por ejemplo
aquellos negocios en los que se prometen servicios profesionales para los
cuales se carece de título habilitante.
• posible, la imposibilidad debe ser originaria, esto es contemporánea al
acto. Si ella sobreviene luego de celebrado el acto, entraran en juego las
disposiciones que tratan la imposibilidad de pago.
La posibilidad establecida como requisito en este artículo se refiere tanto
al aspecto material como jurídico, apreciados ambos según las
circunstancias, posibilidades técnicas y legislación vigentes al tiempo de
celebración del contrato. Como ejemplos tradicionales de uno y otro
supuesto se enuncian el contrato en el que una de las partes asume el
compromiso de tocar el cielo con las manos —imposibilidad material—, y
de la jurídica, hipotecar un automotor.
• determinado o determinable, Se considera que el objeto de un contrato es
determinable cuando se establecen criterios suficientes para su
determinación, cuestión que dependerá de las características del objeto
contractual de que se trate en cada caso (art. 1005 CCyC).
Según se establece en el art. 1006 CCyC, las partes pueden acordar que
168
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la determinación del objeto sea efectuada por un tercero, generalmente


un experto en el área sobre la que trate la operación considerada, cuya
actuación deberá ajustarse a lo que hubieran convenido las partes y,
supletoriamente, a los usos y costumbres.
En caso de ser imposible la elección o de no haber ajustado el experto su
decisión a los parámetros acordados por los contratantes, puede
requerirse la determinación judicial; la que deberá tramitar por el
procedimiento más breve que prevea la ley procesal de aplicación en la
jurisdicción en la que se haga el planteo.

En caso de tratarse de cuestiones metajurídicas, donde se requieren


conocimientos técnicos para una adecuada elección, lo lógico es que el
juez designe un perito en la materia para que informe sobre la reunión de
los parámetros establecidos para la elección.
• susceptible de valoración económica: El objeto del contrato debe ser
susceptible de valoración económica, cuestión distinta de la del interés
que guía al contratante, quien puede actuar motivado por móviles ajenos
a consideraciones económicas, pero de todos modos, tutelados por el
ordenamiento legal.
• corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea
patrimonial:
El objeto del contrato debe responder a un interés real, existente, sea
patrimonial o extrapatrimonial. El interés extrapatrimonial se entiende
dado en los contratos atinentes a derechos sobre el cuerpo humano o sus
partes, a los que no se reconoce valor económico, sino afectivo,
terapéutico, científico, humanitario o social; así, en los contratos relativos
al cuidado de la salud, como el celebrado para la realización de una
intervención quirúrgica, el aspecto patrimonial que pueda encontrarse
involucrado responde a un interés prevalente, extrapatrimonial, por el
cuidado de la salud del paciente.
• no ha de ser contrario a la moral y las buenas costumbres
• no ha de afectar la dignidad de la persona humana
• no ha de ser lesivo para los derechos ajenos
• tratándose de bienes no ha de estar prohibido que sean objeto del
contrato
2.3 CAUSA
SISTEMA DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL
Necesidad causa

169
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ARTÍCULO 1013.- La causa debe existir en la formación del contrato y durante su


celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos,
a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.

En el art. 1013 CCyC se establece el principio de necesidad de causa de los


contratos, pautándose que ella debe existir en el momento de la formación y
durante la celebración, y subsistir durante la ejecución.
La existencia de causa lícita en la formación del vínculo contractual es
imprescindible, por tratarse de un elemento necesario para la existencia misma
del contrato. Su afectación o desaparición en la etapa funcional puede dar lugar
a la ineficacia contractual, por frustración de la finalidad, cuestión prevista y
regulada en el art. 1090 CCyC.

ARTÍCULO 1014.- Causa ilícita. El contrato es nulo cuando:


a. su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b. ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común.
Si sólo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar
el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado, sin obligación de
cumplir lo que ha ofrecido

Según se establece en el art. 1014, la causa es ilícita cuando:


• es contraria a la moral, el orden público o las buenas costumbres, criterio
de valoración sobre el que existe entre nosotros abundante labor
doctrinaria y jurisprudencial; y
• ambas partes concluyeron el contrato por un motivo ilícito o inmoral
común, lo que puede darse cuando un contrato con finalidad típica lícita
—como una locación o una compraventa— es celebrado por las partes
para el soporte de actividades ilícitas, prohibidas por ley. Pero si solo una
de ellas persigue un fin ilícito o inmoral, el contenido antijurídico de su
conducta le impide invocar el contrato frente a la parte que obró de buena
fe, la que sí puede reclamar la restitución de lo que entregó, sin estar
constreñida a cumplir las obligaciones asumidas.
La regulación de la ilicitud de la causa pone en evidencia el deber de las
partes en los contratos de ajustar su conducta a la regla moral y a la
legislación vigente.
2.4 FORMAS DE LOS CONTRATOS
Concepto
La forma es el modo de ser del acto, la manera en que se hace reconocible en
el medio social.
ARTÍCULO 1015.- Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la
ley les impone una forma determinada.

Contratos formales y no formales


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El art. 969 del Código define a los contratos formales como “aquellos para los
cuales la ley exige una forma para su validez, por lo tanto son nulos si la solemnidad no
ha sido satisfecha”.

Ahora bien, cuando la forma requerida para los contratos lo es sólo para que
éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan
concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto,
pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la
expresada formalidad.
Si, por el contrario, la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta
debe constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato.
ARTÍCULO 1017.- Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública:

a. los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de


derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es
realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa;
b. los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles;
c. todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública;
d. los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser
otorgados en escritura pública.

ARTÍCULO 1018.- Otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento


pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro
contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad.
Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación,
siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, o sea asegurado su cumplimiento.

La norma responde a la realidad del tráfico negocial de nuestro país, en el que


es habitual que las partes en contratos que tienen impuesto algún recaudo formal
específico, obrando de buena fe, los celebren sin satisfacerlo, como ha sido
tradicional que ocurriera con la inmobiliaria, en la que suele firmarse un boleto
de compraventa —ahora específicamente previsto en los arts. 1170 a 1171
CCyC— en el que quedan establecidos los términos de la operación y el
compromiso de los celebrantes de otorgar la escritura pública.
De lo que se trata en este artículo es de una forma de conversión del negocio
jurídico, vía por la que se procura preservar su utilidad práctica y conservar su
finalidad jurídico-económica.
Existe una comunidad de fines entre el acto convertido y el nuevo, que satisface
las exigencias formales enunciadas por las partes o por la ley.
PRUEBA
Conforme lo señala Alterini (2012), “la forma es el elemento externo del contrato;
la prueba es el medio para demostrar que fue celebrado”
171
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ARTÍCULO 1019.- Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos
los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana
crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal
que establezca un medio especial.
Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por
testigos.

Principio de prueba por escrito

Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane


de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga
verosímil la existencia del contrato.
Como señala Alterini (2012), “el principio de prueba por escrito constituye un
indicio, resultante de un instrumento no firmado por la otra parte que, teniendo
relación directa con el contrato, resulta elemento de juicio útil para tenerlo por
probado” (2012, p. 449).
ARTICULO 1020.- Prueba de los contratos formales. Los contratos en los
cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados
por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba
de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental,
o comienzo de ejecución.
Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane
de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga
verosímil la existencia del contrato.
SUB-EJE TEMATICO 3: VICISITUDES
3.1 EXCEPCION DE INCUMPLIMIENTO
Concepto
ARTÍCULO 1031.- Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando
las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el
cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La
suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la
prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada
uno hasta la ejecución completa de la contraprestación.

Para que proceda la suspensión del cumplimiento se requiere:


• que se trate de un contrato bilateral (art. 966 CCyC); y
• que el cumplimiento de las prestaciones a cargo de cada una de las partes
deba producirse en forma simultánea; por lo que la previsión no resulta de
aplicación en los casos de contraprestaciones sucesivas.
El planteo de la suspensión puede hacerse en forma extrajudicial o judicial —lo
que se deriva del empleo del “puede” en su redacción—, supuesto en el que
172
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podrá articularse por vía de acción o de excepción dilatoria, con efectividad hasta
que la parte eventualmente remisa dé cumplimiento u ofrezca seriamente cumplir
3.2 TUTELA PREVENTIVA
ARTÍCULO 1032.- Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos
sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo
significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin
efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento
será realizado.

La ley le permite que, de manera preventiva, suspenda el cumplimiento de sus


prestaciones, estando esta suspensión justificada por la situación de
incertidumbre de la contraria. Asimismo, dispone que la suspensión sea dejada
sin efecto, en tanto la otra parte otorgue garantías suficientes de que cumplirá
con sus prestaciones.
3.3 OBLIGACION DE SANEAMIENTO
La fuente de la obligación de sanear los vicios jurídicos o materiales ocultos,
existentes en la cosa al tiempo de la entrega, es la transmisión. Es, a partir de
ella, que nace la obligación de sanear.
Evicción y vicios ocultos son especies de la garantía general de saneamiento.
Sujetos responsables
ARTÍCULO 1033.- Están obligados al saneamiento:
a. el transmitente de bienes a título oneroso;

La garantía se dará en todos los supuestos en los que medien transmisiones a


título oneroso y comprende las donaciones con cargo (arts. 1562 y 1563 CCyC)
o remuneratorias (art. 1561 CCyC) que, de acuerdo a lo establecido en el art.
1564 CCyC, se consideran como actos a título oneroso en la medida en que se
limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos o en que exista
equivalencia de valores entre la cosa donada y los cargos impuestos.
No obstante, cabe señalar que en la donación sin componente de onerosidad, el
donante puede responder por saneamiento en los supuestos contemplados en
los arts. 1556 a 1558 CCyC.
b. quien ha dividido bienes con otros;

Cuando varias personas son cotitulares de los mismos bienes, no poseen una
parte determinada de ellos, sino una parte indivisa, una porción ideal. La división
de bienes produce la determinación material de lo que a cada uno corresponde
y por vía de lo aquí dispuesto se procura mantener la equidad en la distribución,
la que se vería afectada si quien recibe un determinado bien se ve luego vencido
por un tercero en juicio sobre su titularidad o sufre un detrimento patrimonial en
razón de un vicio oculto de la cosa, situación que el ordenamiento jurídico prevé,
estableciendo la garantía, también en este caso.
c. sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título
173
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oneroso.

En razón de lo establecido en este inciso, si el adquirente de un bien es a título


gratuito y carece de acción contra su transmitente inmediato, podrá accionar
contra cualquiera de los antecesores de este, avanzando en la cadena de
transmisiones hasta llegar a quién era el titular del derecho al tiempo de la
aparición del vicio en el derecho o en la materialidad de la cosa. Lo que resulta
justo pues, de lo contrario, la existencia de un acto a título gratuito en una
secuencia de transmisiones liberaría de responsabilidad a quien transmitió
originalmente un derecho viciado.

ARTÍCULO 1034.- Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. El


obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos conforme a lo
dispuesto en esta Sección, sin perjuicio de las normas especiales

En este tramo del Código se trata de la obligación de saneamiento, que es la que


tiene el transmitente, de reparar el daño que sufre el adquirente si es vencido en
el derecho por un tercero (evicción) o si la cosa transmitida tiene un vicio en su
materialidad (vicio oculto o redhibitorio). Se trata, pues, de una garantía referida
a los aspectos jurídicos y de otra relativa a la faz material de la operación
realizada entre las partes.
3.4 Responsabilidad por saneamiento
La responsabilidad por saneamiento resulta un elemento natural de los contratos
a los que se aplica, en los que rige supletoriamente, aun cuando no hubiera sido
establecida
ARTÍCULO 1039.- Responsabilidad por saneamiento. El acreedor de la obligación de
saneamiento tiene derecho a optar entre:
a. reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios;

La subsanación del vicio puede darse, en caso de evicción, por ejemplo, por la
adquisición que el transmitente haga del bien de quien sea su dueño tras haberlo
entregado como si fuera propio al acreedor de la garantía. En el caso del vicio
redhibitorio, ella puede producirse por vía de la reparación del vicio a costa del
transmitente.
b. reclamar un bien equivalente, si es fungible;

La sustitución por el transmitente de cosa fungible por otra de igual especie que
no se encuentre afectada por reclamos jurídicos de terceros o por defectos
ocultos en su materialidad, según el caso, constituye una vía idónea para la
satisfacción de la garantía de saneamiento.
c. declarar la resolución del contrato, excepto en los casos previstos por los artículos
1050 y 1057.

La resolución puede aquí pedirse en tanto no se hubiera producido la


prescripción adquisitiva (art. 1050 CCyC) o el vicio oculto fuera subsanable y tal
subsanación fuera ofrecida por el transmitente (art. 1057 CCyC).

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3.5 Responsabilidad por daños


ARTÍCULO 1040.-. El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho
a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto:
a. si el adquirente conoció, o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia
de vicios;
b. si el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro de la evicción o la
existencia de vicios;
c. si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente;

d. si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa.


La exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos a) y b) no puede
invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que
corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe
profesionalmente en esa actividad.

Se prevé en esta norma la posibilidad, para el acreedor de la garantía de


saneamiento, de reclamar por los daños y perjuicios que pudo haber sufrido
como derivación del negocio alterado por la existencia de vicios.
ARTÍCULO 1041.- Pluralidad de bienes. En los casos en que la responsabilidad por
saneamiento resulta de la enajenación de varios bienes se aplican las siguientes reglas:
a. si fueron enajenados como conjunto, es indivisible;
b. si fueron enajenados separadamente, es divisible, aunque haya habido una
contraprestación única.
En su caso, rigen las disposiciones aplicables a las cosas accesorias.

Cuando diferentes bienes son enajenados como un conjunto que constituye el


objeto de un contrato —por ejemplo, los componentes de un juego de vajilla—,
la verificación de un supuesto de evicción o de vicio oculto con relación a alguno
de ellos habilita a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 1039 y 1040 CCyC
respecto del conjunto todo; ello en razón de aplicarse las disposiciones que rigen
en materia de obligaciones indivisibles, que no son susceptibles de cumplimiento
parcial (art. 813 CCyC). Se trata de un supuesto en el que la indivisibilidad es
dispuesta por la ley (art. 814, inc. c, CCyC).
ARTÍCULO 1042.- Pluralidad de sujetos. Quienes tienen responsabilidad por
saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados concurrentes.
Si el bien ha sido enajenado simultáneamente por varios copropietarios, éstos sólo
responden en proporción a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su
solidaridad.

La obligación por saneamiento puede estar a cargo de diferentes personas:


• los enajenantes sucesivos son obligados concurrentes. Esto significa que
el acreedor de la obligación de saneamiento puede reclamarla a
cualquiera de ellos.

175
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• Cuando se trata de un bien enajenado por varios copropietarios de


manera simultánea, los copropietarios responden sólo en relación a su
cuota indivisa sobre el bien.
Es decir que, en principio, no tienen solidaridad, excepto que ésta se haya
pactado expresamente.
ARTÍCULO 1043.- Ignorancia o error. El obligado al saneamiento no puede invocar su
ignorancia o error, excepto estipulación en contrario.

3.6 RESPONSABILIDAD POR EVICCION

En términos generales, y sin perjuicio de las variaciones de régimen previstas


para situaciones concretas, la evicción como garantía constituye la obligación de
quien transmitió un derecho a título oneroso, por la que debe asistir o sustituir en
un proceso judicial al adquirente frente a todo planteo de causa jurídica anterior
o contemporánea al acto de transmisión, que podría conducir a que se lo privara
total o parcialmente del derecho adquirido; ella comprende, asimismo, la
obligación subsidiaria de indemnizarlo en caso de incumplimiento o de
intervención infructuosa.
La palabra evicción, en términos generales, como explicaba Vélez Sarsfield, es
toda especie de pérdida, turbación o perjuicio que sufra quien adquirió una cosa.
Implica que todo enajenante en un acto bilateral oneroso es responsable frente
al adquirente por las consecuencias que se derivan de la falta de legitimidad del
derecho que transmite.
Contenido de la responsabilidad por evicción
ARTÍCULO 1044.-. La responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad
del derecho transmitido, y se extiende a:
a. toda turbación de derecho, total o parcial, que recae sobre el bien, por causa anterior
o contemporánea a la adquisición;

Para que funcione, quien adquiere por título oneroso debe frente enfrentado a
otra persona, que ejerce una pretensión jurídica, por la cual le impida total o
parcialmente, el ejercicio del derecho transmitido. Esa turbación debe encontrar
fundamento en la pretensión jurídica que ejerce la otra parte.
b. los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual
o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el
adquirente;
c. las turbaciones de hecho causadas por el transmitente.

De acuerdo a lo expuesto y a lo regulado en los restantes artículos de la Sección,


para que proceda la responsabilidad por evicción, deben satisfacerse los
siguientes requisitos, establecidos en los arts. 1033 y 1044 CCyC:
• que se trate de un acto oneroso de transmisión de derechos o de la
división de bienes entre cotitulares (art. 1033, inc. a y b, CCyC);

176
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• que exista turbación de derecho que recaiga sobre el bien o de turbación


de hecho proveniente del propio enajenante (art. 1044, inc. a y c, CCyC),
pues las provenientes de terceros son ajenas a la aplicación de este
instituto (art. 1045, inc. a, CCyC) y deben ser enfrentadas por vía del
ejercicio de las acciones posesorias reguladas en el Libro Cuarto, Título
XIII de este Código;
• que la causa de la evicción sea anterior o contemporánea a la adquisición
(art. 1044, inc. a, CCyC).
ARTÍCULO 1045.- Exclusiones. La responsabilidad por evicción no comprende:

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a. las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitente;


b. las turbaciones de derecho provenientes de una disposición legal;
c. la evicción resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia, y
consolidado posteriormente. Sin embargo, el tribunal puede apartarse de esta
disposición si hay un desequilibrio económico desproporcionado.

ARTÍCULO 1046.- Citación por evicción. Si un tercero demanda al adquirente en un


proceso del que pueda resultar la evicción de la cosa, el garante citado a juicio debe
comparecer en los términos de la ley de procedimientos.
El adquirente puede seguir actuando en el proceso.
ARTÍCULO 1047.- Gastos de defensa. El garante debe pagar al adquirente los gastos
que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos.
Sin embargo, el adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar ningún otro reclamo si:
a. no citó al garante al proceso;
b. citó al garante, y aunque éste se allanó, continuó con la defensa y fue vencido.

Siguiendo, en parte, la opinión de Josserand, este autor señala que la garantía


de evicción se convierte en una obligación de no hacer, puesto que el
transmitente queda obligado a no privar, no turbar al adquirente en el goce del
derecho que le transmitió; pero también en una obligación de hacer que tiene el
obligado de acudir en defesa del adquirente, asistiéndolo o sustituyéndolo
procesalmente, frente a cualquier pretensión deducida en contra del adquirente
por parte de un tercero.
De lo que se viene explicando, surge que si un tercero (el que invoca un mejor
derecho) inicia una demanda contra el adquirente, este puede citar a juicio a su
enajenante, quien debe tomar intervención y salir en defensa de los derechos de
su comprador. Si el adquirente resulta vencido por el tercero, el enajenante
deberá responder por los daños y perjuicios y la devolución del precio cobrado.
ARTÍCULO 1048.- Cesación de la responsabilidad. En los casos en que se promueve
el proceso judicial, la responsabilidad por evicción cesa:
a. si el adquirente no cita al garante, o lo hace después de vencido el plazo que
establece la ley procesal;

Ello, salvo que demuestre que no existía oposición justa posible ante el derecho
invocado por el vencedor, como se prevé en el último párrafo del artículo.
b. si el garante no comparece al proceso judicial, y el adquirente, actuando de mala fe,
no opone las defensas pertinentes, no las sostiene, o no interpone o no prosigue los
recursos ordinarios de que dispone contra el fallo desfavorable;
c. si el adquirente se allana a la demanda sin la conformidad del garante; o somete la
cuestión a arbitraje y el laudo le es desfavorable.
Sin embargo, la responsabilidad subsiste si el adquirente prueba que, por no haber
existido oposición justa que hacer al derecho del vencedor, la citación oportuna del
garante por evicción, o la interposición o sustanciación de los recursos, eran inútiles; o

178
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que el allanamiento o el laudo desfavorable son ajustados a derecho.


ARTÍCULO 1049.- Régimen de las acciones. El acreedor de la responsabilidad dispone
del derecho a declarar la resolución:
a. si los defectos en el título afectan el valor del bien a tal extremo que, de haberlos
conocido, el adquirente no lo habría adquirido, o su contraprestación habría sido
significativamente menor;
b. si una sentencia o un laudo produce la evicción.

Por lo pautado en este artículo, el acreedor de la obligación de responsabilidad


puede en dos circunstancias declarar resuelto el negocio jurídico por el que se
le transmitió la cosa:
• si los problemas jurídicos que presenta el título del bien afectan su valor
en grado tal que, de haberlos conocido el adquirente, no lo hubiese
adquirido o hubiese pagado por él un precio significativamente menor; y
• si el adquirente sufre la evicción del bien, vencido por sentencia o laudo
arbitral.
ARTÍCULO 1050.- Prescripción adquisitiva. Cuando el derecho del adquirente se sanea
por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva, se extingue la responsabilidad
por evicción.

El paso del tiempo puede sanear un título defectuoso, tornando en titular del
dominio de un bien a quien lo tiene en su poder en razón de una transmisión de
parte de quien no era titular dominial de la cosa al tiempo de la celebración del
contrato. Esa adquisición posterior consolida el derecho y sanea jurídicamente
el acto de transferencia que podía ser objeto de reclamos por terceros que
invocaran mejores derechos sobre el bien objeto de la operación.
3.7 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Concepto
Los vicios ocultos constituyen una garantía de los contratos onerosos que
protege al adquirente permitiéndole devolver la cosa al enajenante si presentan
vicios que la hacen impropia para su destino o exigir una disminución del precio,
El vicio que ocasiona el funcionamiento de la garantía, a diferencia de la evicción,
es un vicio de hecho, que surge de la materialidad de la cosa y pueda ser
advertido a simple vista.
No cualquier vicio puede hacer funcionar la garantía, sino aquel que la haga
impropia para su destino o disminuya gravemente su utilidad. Explica Wayar que
para calificar cual es el destino específico de la cosa, no solo debe valorarse su
naturaleza, sino también se atenderá a las previsiones de las partes expuestas
en el contrato. El juez debe apreciar en cada caso particular la gravedad del vicio
en función del destino previsto para la cosa adquirida, cuando esa finalidad no
está especificada en el contrato, habrá de estarse al uso común que se
normalmente se le da.

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ARTÍCULO 1051.- Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos.


La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a:
a. los defectos no comprendidos en las exclusiones del artículo 1053;

b. los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa
impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su
utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o
su contraprestación hubiese sido significativamente menor.

La responsabilidad por vicios ocultos de la cosa es inherente a los contratos


onerosos y está destinada a proteger los intereses del adquirente, permitiéndole
exigir una disminución del precio o dejar sin efecto la operación en caso de
presentar el bien defectos que lo hagan impropio para su destino.
Todo defecto no ostensible en la materialidad de una cosa puede ser
considerado vicio oculto, género que comprende a los vicios redhibitorios,
definidos en el art. 1051, inc. b, CCyC, como los defectos que hacen a la cosa
impropia para su destino por razones estructurales o funcionales o bien que
disminuyen su utilidad a tal extremo, que —de haberlos conocido— el adquirente
no la habría adquirido o hubiera dado por ella una contraprestación de menor
valor.
ARTÍCULO 1052.- Ampliación convencional de la garantía. Se considera que un
defecto es vicio redhibitorio:
a. si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el
adquirente debiera haberlos conocido;
b. si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o cierta calidad de la cosa
transmitida, aunque el adquirente debiera haber conocido el defecto o la falta de calidad;
c. si el que interviene en la fabricación o en la comercialización de la cosa otorga
garantías especiales. Sin embargo, excepto estipulación en contrario, el adquirente
puede optar por ejercer los derechos resultantes de la garantía conforme a los términos
en que fue otorgada.
ARTÍCULO 1053.- Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no comprende:
a. los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un
examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto
que haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si reviste características
especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta
preparación científica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del
lugar de entrega;
b. los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. La prueba de su
existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en
la actividad a la que corresponde la transmisión.

De tal modo, la responsabilidad por defectos ocultos comprende:


• Los defectos no comprendidos en las exclusiones del art. 1053 CCyC,
referidas a los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber
180
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conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al


tiempo de la adquisición y los defectos del bien que no existían al tiempo
de la adquisición. Así, la garantía alcanza a:

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• los defectos ocultos del bien que el adquirente no pudo haber


conocido mediante un examen adecuado al tiempo de la entrega
(art. 1053, inc. a, CCyC);
• los defectos ocultos del bien con relación a los que se haya hecho
reserva expresa (art. 1053, inc. a, CCyC); y
• los defectos ocultos del bien que existían al tiempo de la
adquisición (art. 1053, inc. b, CCyC).
• Los vicios redhibitorios, defectos que hacen a la cosa impropia para su
destino o disminuyen su utilidad en grado tal que, de haber sido conocidos
por el adquirente, este no habría contratado como lo hizo; categoría que
puede comprender:
• defectos ocultos que no revistan dicha envergadura pero a los que
las partes decidan dar el tratamiento jurídico de los vicios
redhibitorios (art. 1052, inc. a CCyC);
• defectos cuya atención haya sido expresamente garantizada por el
enajenante, aunque el adquirente debiera haber conocido su
existencia (art. 1052, inc. b, CCyC); y
• defectos con relación a los que los partícipes de la cadena de
comercialización del bien otorgaron garantías especiales (art.
1052, inc. c, CCyC).
No serán defectos ocultos:
• los defectos aparentes, ostensibles o manifiestos que el adquirente pudo
haber conocido por medio de la práctica de un examen ordinario. En caso
de ser requerida una preparación científica o técnica para la evaluación,
se aplicarán los usos del lugar de la entrega, a fin de determinar qué
puede considerarse vicio oculto y qué no, así ocurre, por ejemplo, con la
compra de hacienda; y
• los defectos que al momento de la adquisición no existían y sobrevienen
después del momento de la adquisición de la cosa y que, en modo alguno,
se encontraban presentes en ella al tiempo de la tradición.
La prueba sobre la existencia del defecto al tiempo de la tradición incumbe al
adquirente, salvo que el enajenante sea un profesional del área de mercado, en
cuyo caso se invierte la carga. De tratarse de una cuestión que requiere
especiales conocimientos, dicha prueba deberá también estar destinada a
acreditar tal circunstancia.
Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos.

ARTÍCULO 1054.- El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia


del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado.
Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente
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pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por


defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la
existencia de los defectos.

En el art. 1054 CCyC se impone al adquirente la carga de denunciar la


manifestación del defecto oculto dentro de los sesenta días de haberse hecho
este ostensible. Se trata de una carga y no de una obligación; un imperativo del
propio interés del adquirente quien, de no dar cuenta de la aparición del defecto,
pierde la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad del transmitente,
operándose un supuesto de caducidad que solo puede verse enervado por la
acreditación de una circunstancia: que el enajenante haya conocido o debido
conocer la existencia del defecto; supuesto en el que, con fundamento en la
buena fe del adquirente, se puede soslayar el término fatal.
Caducidad
ARTÍCULO 1055. La responsabilidad por defectos ocultos caduca:
a. si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde que la recibió;
b. si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde que la recibió o puso en
funcionamiento.
Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente.
La prescripción de la acción está sujeta a lo dispuesto en el Libro Sexto.

El procedimiento a seguir por el acreedor de la garantía


Si se trata de un vicio oculto que hace a la cosa impropia para su destino, el
adquirente debe formular denuncia dentro de los 60 días de haberse hecho
evidente y dentro de los tres años de la tradición de la cosa, si se trata de un
inmueble, o dentro de los seis meses de recibida o puesta en funcionamiento, si
se trata de cosa mueble. Esos plazos de caducidad, de tres años y de seis
meses, pueden ser ampliados por acuerdo de partes, pero no reducidos.
Si se está ante un defecto que se hace ostensible en forma gradual, el plazo para
la formulación de la denuncia se cuenta desde la primera evidencia de su
existencia.
En caso de sucesivas transmisiones, los plazos mencionados cuentan para cada
nuevo adquirente.
A ello se suma el plazo de prescripción anual regulado en el art. 2564, inc. a,
CCyC; por lo que se requiere, entonces, que el defecto se haga ostensible dentro
del plazo de caducidad establecido para el bien del que se trate —mueble o
inmueble— y que se formule denuncia ante el transmitente dentro de los sesenta
días de hacerse evidente y, a partir de entonces, el adquirente cuenta con un
año para interponer la acción.

ARTÍCULO 1056.- Régimen de las acciones. El acreedor de la garantía dispone del


derecho a declarar la resolución del contrato:
a. si se trata de un vicio redhibitorio;
183
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b. si medió una ampliación convencional de la garantía.


ARTÍCULO 1057.- Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver el
contrato si el defecto es subsanable, el garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta.
Queda a salvo la reparación de daños.
ARTÍCULO 1058.- Pérdida o deterioro de la cosa. Si la cosa perece total o parcialmente
a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida.

Régimen de las distintas acciones factibles


Debe distinguirse, según se trate de defecto oculto subsanable o no subsanable:
• El acreedor por defecto oculto no subsanable puede:
• si el bien es fungible, reclamar uno equivalente (art. 1039, inc. b,
CCyC);
• resolver el contrato (arts. 1039, inc. c, y 1056 CCyC), siempre que
se trate de un vicio redhibitorio, por ser tal o por haberle dado las
partes esa consideración;
• sumar a esas acciones el reclamo por daños y perjuicios, siempre
que no haya conocido o podido conocer la existencia de vicios,
que la transmisión no haya sido hecha a riesgo del adquirente o
que no resultase de subasta judicial o administrativa (art. 1040
CCyC).
• El acreedor por defecto oculto subsanable, por su parte, puede:
• reclamar la subsanación del vicio (arts. 1039, inc. a, y 1057 CCyC);
• si el bien es fungible, reclamar uno equivalente (art. 1039, inc. b,
CCyC);
• resolver el contrato (arts. 1039, inc. c, y 1057 CCyC), siempre que
el enajenante no haya ofrecido la subsanación, aunque ella no
fuera aceptada y
• adicionar el reclamo por daños y perjuicios que resulta acumulable
para el supuesto de defectos no subsanables (art. 1040 CCyC).
La acción por daños no resulta viable:
• si el adquirente conoció o pudo conocer la existencia del vicio, salvo que
el enajenante fuera un profesional del sector del mercado propio de la
operación y, quien recibe la cosa, no;
• si el enajenante no conoció o no pudo conocer la existencia del vicio, con
la misma salvedad del punto anterior—se privilegia la buena fe—;

• si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente; y


• si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa de

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carácter forzoso.
SUB-EJE TEMATICO 4: EXTINCION
4.1 FRUSTRACION DEL CONTRATO
Concepto- régimen legal
La ley contempla un caso particular de resolución del contrato, entendida como
la extinción por la frustración definitiva de la finalidad del contrato. En este caso,
se quiebra la causa del contrato.
Esta teoría no había tenido recepción legislativa antes de la reforma introducida
por ley 26.994.82 Sin embargo, su uso se había extendido jurisprudencialmente
y ha tenido mucho desarrollo doctrinario.
ARTÍCULO 1090.- La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte
perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter
extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las
partes que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa
cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la
finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el cumplimiento
oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.

Requisitos para la resolución por frustración de la finalidad


La frustración requiere:
• un contrato válido subsistente al tiempo del planteo;
• la existencia de una causa, típica o motivacional, que pueda considerarse
objetivada en el contrato;
• la incidencia de un hecho sobreviniente, inesperado, grave, ajeno a las
partes, que afecte la posibilidad de concreción de esa causa de modo
permanente y no meramente temporal y supere el riesgo asumido por la
parte afectada;
• inexistencia de mora relevante o de culpa o dolo vinculados con la
generación de la frustración causal, de la parte que efectúa el planteo;
• planteo de parte
La norma no distingue los tipos de contratos a los que se aplica, por lo que cabe
considerar que puede ser invocada en todo tipo de vínculo en el que se vea
frustrada la finalidad considerada.
En cuanto a los efectos de la frustración, su admisión conduce a la resolución
del vínculo contractual y, dado que el evento frustrante, en tanto técnicamente
tal, es ajeno a la conducta de las partes, no da lugar a resarcimiento, aunque sí
quedarán firmes las prestaciones cumplidas, no así las pendientes; ello, sin
perjuicio de los pagos que corresponda hacer con relación a lo devengado y aún
no pagado, antes de producirse la frustración.
Si se entregó algún adelanto en razón de una prestación que no podrá ya ser
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cumplida, corresponde su restitución. Las partes pueden acordar la


compensación de gastos.
4.2 TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
ARTÍCULO 1091.- Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la
prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una
alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración,
sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada,
ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como
excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se
aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones,
resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente
onerosa por causas extrañas a su álea propia.

Las condiciones de aplicación son:


• contratos bilaterales conmutativos de ejecución diferida o permanente, y
• los aleatorios en la medida en que la excesiva onerosidad exceda dicha
álea.
A diferencia de la frustración de la finalidad del contrato, en la que existe un
quiebre en la causa del mismo, en la imprevisión lo que se afecta es la cuantía
de las prestaciones comprometidas. No se trata de casos que necesariamente
impidan el cumplimiento de las prestaciones comprometidas, pero las tornan
excesivamente onerosas para el deudor.
4.3 LESION EN MATERIA CONTRACTUAL
Ya visto en PRIVADO I
Tal como sostiene Alterini (2012), para diferenciar la lesión de la figura antes
vista de la imprevisión, en los dos casos el deudor sufre un perjuicio patrimonial
exorbitante e inicuo. Sin embargo, en la imprevisión, el perjuicio se produce en
otro momento, al tiempo del cumplimiento del contrato, es decir que en la
imprevisión hay una lesión que es sobreviniente pero por circunstancias extrañas
al comportamiento de las partes. Por otro lado, en la lesión el perjuicio sucede
en otro momento diferente, cuando se celebra el acto jurídico y como
consecuencia del aprovechamiento de una de las partes de las características
de la otra. Asimismo, la imprevisión no incide sobre los efectos ya cumplidos del
contrato, a diferencia de la lesión cuando el afectado requiere la nulidad del
contrato
4.4 RESCISION
Concepto-régimen legal

ARTÍCULO 1076.- Rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por rescisión
bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, sólo produce efectos para el
futuro y no afecta derechos de terceros.

186
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La rescisión bilateral es un contrato sujeto a las reglas de los actos jurídicos


bilaterales, aun cuando se lo emplee para dejar sin efecto contratos unilaterales,
pues la bilateralidad alude aquí a las voluntades que concurren a la formación
del consentimiento para el acto extintivo y no a la existencia o no de
contraprestaciones.
Cabe concluir que es aplicable a todo tipo de contrato, bilateral o unilateral, sin
que importe que las prestaciones estén a cargo de una o de ambas partes,
mientras no se hayan ejecutado y estén pendientes. (…) La bilateralidad de la
rescisión es requerida no porque hay correspondencia bilateral de prestaciones
sino porque fueron necesarias dos voluntades para crear el contrato. Es bilateral,
entonces, no en razón de las prestaciones debidas — concepto de bilateralidad
aplicable a la clasificación de los contratos— sino en razón de las voluntades que
los gestaron, concepto de bilateralidad aplicable a la clasificación de los actos
jurídicos”
La rescisión implica dejar sin efecto el contrato (rescindir un contrato significa
dejarlo sin efecto, por medio de lo que en la ciencia jurídica se conoce como
distracto). Y ello sólo opera ex nunc, es decir que la rescisión, excepto se pacte
lo contrario, sólo tiene efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros.
ARTÍCULO 1077.- Extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser
extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante
rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato, o
la ley, le atribuyen esa facultad.

RESCISIÓN UNILATERAL
La rescisión unilateral es un medio de extinción de un contrato que depende de
la exteriorización de voluntad de una de las partes contratantes y puede ser
ejercida cuando ello se encuentra habilitado por una norma legal o convencional,
incorporada por las partes en previsión de tal posibilidad.
A diferencia de lo que ocurre con la resolución, no hay en este caso una
alteración del equilibrio contractual derivado de la conducta de la contraria, como
en la resolución por incumplimiento, o de la alteración de las circunstancias
tenidas en mira al tiempo de contratar, como en la imprevisión; sino que lo que
se produce por lo general es un cambio en el interés de la parte que la formula
o un agotamiento por desgaste de la relación entre las partes, aun cuando no
medie incumplimiento alguno.
REVOCACIÓN
La revocación es un medio de extinción de los actos jurídicos que, en el caso de
los contratos, se presenta como la facultad de una de las partes de dejar sin
efecto el vínculo en los casos previstos por el legislador. Opera por medio de una

declaración unilateral de voluntad que tiene por fin inmediato extinguir la relación
jurídica.
La revocación es un medio de extinción de un contrato en que se concluyó el
proceso de formación del consentimiento, a diferencia de la retractación, por la
187
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que se deja sin efecto una oferta en el proceso de formación del consentimiento
contractual (art. 975 CCyC).
Al igual que la rescisión, la revocación opera a partir de su ejercicio, para el futuro
(art. 1079, inc. a, CCyC) y deja subsistentes los efectos producidos en el período
transcurrido desde la existencia del contrato y hasta su extinción.
Son casos de revocación previstos en este Código en materia de contratos: el
de la donación, cuando es planteada por incumplimiento del cargo o por
ingratitud, y la que deja sin efecto el contrato por verificarse supernascencia de
hijos (art. 1569 CCyC) o la derivada del cambio de objeto de una fundación,
cuando se estableció la revocación de la donación de los bienes aportados en
caso de producirse dicho cambio (art. 218 CCyC); el supuesto de extinción del
mandato por revocación del mandante (art. 1329, inc. c, CCyC) y, en el
fideicomiso, la revocación por el fiduciante que se reservó expresamente esa
facultad, en tanto no se trate de un fideicomiso financiero en el que se inició la
oferta pública de los certificados de participación o de los títulos (art. 1697 CCyC)
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1084.- Configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, el
incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera
que es esencial cuando:
a. el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del
contrato;
b. el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del
interés del acreedor;
c. el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho
a esperar;
d. el incumplimiento es intencional;
e. el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del
deudor al acreedor.

La resolución es un acto jurídico unilateral que genera la extinción del vínculo


contractual en etapa de cumplimiento, por causas sobrevinientes. Opera
retroactivamente, aunque con excepciones, y puede ser total o parcial (art. 1083
CCyC).
El hecho resolutorio pudo ser previsto por las partes o por la ley (art. 1089 CCyC);
ser expreso (art. 1086 CCyC); o surgir tácitamente (arts. 1087 y 1088 CCyC).
La resolución depende de la previsión legal o del acuerdo de las partes,
formulado en el momento de su celebración; ellas pueden estipular la cláusula
resolutoria que consideren conveniente. Ella puede darse por cumplimiento de
una condición resolutoria (arts. 343 y 348 CCyC, supuesto en el que no actúa
retroactivamente, conf. art. 346 CCyC); por cumplimiento de un plazo resolutorio
(art. 350 CCyC) o por alguno de los supuestos de ineficacia previstos como
resolutorios en este Capítulo del Código, en los que opera con efecto retroactivo
(ex tunc, art. 1079, inc. b, CCyC), quedando a salvo los derechos constituidos a
188
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favor de terceros de buena fe a título oneroso. Para las restituciones a realizar y


la determinación de daños y perjuicios debe estarse a lo regulado en los artículos
1080, 1081 y 1082 CCyC.
De conformidad con el art. 1.085 del Código, cuando en el marco de un proceso
judicial de cumplimiento de contrato se dicta una sentencia que ordena el
cumplimiento, condenando al deudor, la ley prevé que esta resolución lleva
implícita el apercibimiento de que si no se cumple la condena en la etapa de
ejecución de sentencia, entonces el acreedor puede optar por la resolución del
contrato.
De acuerdo con lo sostenido en el Código comentado de Rivera en relación a
este artículo, (...) en el presente artículo se autoriza el uso del jus variandi ya
dentro del proceso judicial y se establece que ante el incumplimiento de la
sentencia que condena a efectuar la prestación, es decir, a cumplir, el acreedor
puede optar por dirigir el procedimiento hacia la resolución e indemnización de
daños y perjuicios sin necesidad de incoar otro proceso. (Leiva Fernández, 2015,
p. 672).
ARTÍCULO 1078.- Disposiciones generales para la extinción por declaración de
una de las partes. Excepto disposición legal o convencional en contrario, se aplican a
la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución las siguientes reglas generales:
a. el derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte. La comunicación debe
ser dirigida por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos que
integran la otra;
b. la extinción del contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse ante un
juez. La demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo
que pudo corresponder; en tal situación se aplica el inciso f);
c. la otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante
no ha cumplido, o no está en situación de cumplir, la prestación que debía realizar para
poder ejercer la facultad de extinguir el contrato;
d. la extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga
la parte que no la declaró;
e. la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su
cumplimiento y la reparación de daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente
una pretensión extintiva;
f. la comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno
derecho, y posteriormente no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de
cumplir. Pero, en los casos en que es menester un requerimiento previo, si se promueve
la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho de cumplir
hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento;

g. la demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente
una pretensión de cumplimiento;
h. la extinción del contrato deja subsistentes las estipulaciones referidas a las
restituciones, a la reparación de daños, a la solución de las controversias y a cualquiera
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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

otra que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción.

4.5 CLÁUSULAS RESOLUTORIAS


ARTÍCULO 1086.- Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar
expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o
específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a
partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su
voluntad de resolver.

El pacto comisorio expreso “es una cláusula accidental del contrato en virtud de
la cual la parte cumplidora tiene derecho a resolver el contrato ante el
incumplimiento de la otra” (Alterini, 2012, p. 456). Como dijimos, el art. 1.086 del
Código regula este instituto.
Para que produzca efectos, la parte que ejerce el pacto comisorio debe
comunicarle a la incumplidora, de manera fehaciente, su intención de resolver el
contrato.
ARTÍCULO 1087.- Cláusula resolutoria implícita. En los contratos bilaterales la
cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto en los artículos 1088 y
1089.
ARTÍCULO 1088.- Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita. La
resolución por cláusula resolutoria implícita exige:
a. un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Si es parcial, debe privar
sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón
del contrato;
b. que el deudor esté en mora;
c. que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento expreso de la resolución total
o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no menor de quince días, excepto que
de los usos, o de la índole de la prestación, resulte la procedencia de uno menor. La
resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho
requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si
la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir, o si el cumplimiento
resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce
cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte.
ARTÍCULO 1089.- Resolución por ministerio de la ley. El requerimiento dispuesto en el
artículo 1088 no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar
unilateralmente la extinción del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiales.

El pacto comisorio tácito “es una cláusula natural de los contratos con
prestaciones recíprocas en virtud de la cual la parte cumplidora puede, mediante
ciertos trámites extrajudiciales, resolver el contrato ante el incumplimiento de la
otra parte” (Alterini, 2012, p. 456).

Ahora bien, el ejercicio de la cláusula resolutoria implícita tiene ciertas reglas que
deben respetarse. Esas reglas están contempladas en el art. 1.088 del Código.
Veremos:

190
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• debe existir un incumplimiento esencial en atención a la finalidad del


contrato, de conformidad con el art. 1.084 del Código. Es decir, no puede
tratarse de cualquier incumplimiento;
• el incumplidor, deudor, debe estar en mora;
• el acreedor no debe estar en mora;
• debe haber un requerimiento del acreedor al deudor, para que cumpla el
contrato en un plazo no inferior a 15 días bajo apercibimiento de
resolución. Conforme lo señala Leiva Fernández (2015), este requisito
está vinculado con el principio de conservación de los actos jurídicos. El
acreedor debe, de manera previa, solicitar al deudor que cumpla con su
prestación bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Vencido el plazo otorgado para el cumplimiento, si éste no se verifica, entonces
en ese momento se produce la resolución del contrato de pleno derecho.
Otra posibilidad es que el deudor cumpla en el plazo exigido. Es cumplimiento,
purga la mora, pero sigue siendo responsable por los daños y perjuicios que
pudiera haber causado como consecuencia del retardo en el cumplimiento.
SUB-EJE TEMATICO 5: CONTRATOS QUE, POR SU IMPORTANCIA, SE
APLICAN ANALOGICAMENTE A OTROS
5.1 COMPRAVENTA
Concepto
ARTÍCULO 1123.- Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la
propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.

Caracteres
Respecto a sus caracteres, se encuentran los siguientes:
• Es bilateral, porque implica obligaciones para ambas partes.
• Es consensual, porque produce todos sus efectos por el sólo hecho del
consentimiento y sin necesidad de la entrega de la cosa o del precio.
• No es formal. Aún en el caso de que tenga por objeto la transmisión de
inmuebles, la escritura pública exigida por el art. 1.184, inc. 1, es un
requisito de la transferencia del dominio, pero no del contrato en sí, que
puede ser válidamente celebrado en instrumento privado.
• Es oneroso. ya que representa ventajas y sacrificios para ambas partes;
• Es conmutativo, porque es de su naturaleza que los valores
intercambiados (cosa y precio) sean aproximadamente equivalentes, y
puede llegar a ser aleatorio cuando se compra una cosa que puede o no existir.

Diferencias con otros contratos


Con el objetivo de definir el campo de aplicación de la compraventa, se incluyen
artículos en el Código que permiten distinguirla de otros contratos. En primer
191
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

lugar, y como pauta básica, es muy importante tener en cuenta la regla que prevé
el art. 1.127 a los efectos de establecer la naturaleza del contrato: “el contrato no
debe ser juzgado como de compraventa, aunque estuviese así estipulado por las partes,
si le faltase algún requisito esencial”.

Luego, el Código distingue expresamente a la compraventa de otros contratos.


Sus normas se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte
se obliga a: (…) transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad
horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de
condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, o servidumbre, y dicha parte,
a pagar un precio en dinero o transferir la titularidad de títulos valores por un
precio en dinero.
La compraventa y el contrato de obra:
ARTÍCULO 1125.- Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se
compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas
o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las
circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano
de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción
de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción substancial de los
materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra

Se aplican las reglas de la compraventa a casos en que hay un compromiso de


entrega de cosas por un precio (aunque éstas hayan de ser manufacturadas o
producidas) excepto que, de las circunstancias, resulte que la principal de las
obligaciones consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.
Ahora bien, sí se aplican las reglas del contrato de obra, si quien encarga la
manufactura o producción de las cosas tiene también la obligación de
proporcionar una porción substancial de los materiales necesarios.
Asimismo, se delimita la compraventa de la permuta, señalando que si el precio
consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es
mayor el valor de la cosa, y de compraventa en los demás casos.
Compraventa y permuta
ARTÍCULO 1126.-. Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato
es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos.

5.2 La cosa y el precio


Existen elementos comunes a todos los contratos (la capacidad y el
consentimiento, por ejemplo), y otros elementos que le son propios a cada uno
de ellos. En el caso del contrato de compraventa, los elementos propios son: la
cosa y el precio, tal como surge de la definición establecida por el art. 1.123 del
que resultan claramente identificables estos elementos.
Cosa
ARTÍCULO 1129.- Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los
contratos.

192
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El Código regula los casos de cosa cierta que dejó de existir, cosa futura y cosa
ajena en los artículos 1.130, 1.131 y 1.132, respectivamente:
• La cosa cierta deja de existir: como la cosa es un elemento propio del
contrato, si se trata de la venta de una cosa cierta que deja de existir al
tiempo de perfeccionarse el contrato, entonces éste no produce efecto
alguno. En cambio, si deja de existir pero parcialmente, el comprador
interesado en la cosa, aun cuando exista en parte, podría requerir la
entrega de esa parte con la correspondiente reducción del precio en forma
proporcional. Asimismo, las partes pueden asumir expresamente el riesgo
de que la cosa deje de existir, ya sea porque haya perecido o esté dañada,
en cuyo caso el comprador no puede exigir el cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 1130.- Cosa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa
cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no
produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede
demandar la parte existente con reducción del precio.
Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya
perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el
cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o
estaba dañada.

• Cosa futura: se pacta la venta de una cosa que, al momento de la


celebración del contrato, todavía no existe. Por ello es que el contrato
queda supeditado a la condición de que la cosa llegue a existir. Es éste
un contrato sujeto al régimen de las obligaciones condicionales. De igual
manera que en el caso del punto “a”, el comprador puede asumir
expresamente el riesgo de que la cosa no llegue a existir, sin poder
reclamar esto al vendedor cuando la no existencia de la cosa no haya
obedecido a su culpa.
ARTÍCULO 1131.- Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición
suspensiva de que la cosa llegue a existir.
El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, o de
las circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo
convenidos.
El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no
llegue a existir sin culpa del vendedor.

• Cosa ajena: la venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida. El


Código remite a los casos en que se permite que los bienes ajenos
constituyan el objeto de los contratos, de conformidad con el art. 1.008 del
Código. En ese sentido, debe tenerse en cuenta la extensión de la promesa del
vendedor para poder conocer sus efectos; así:

• Si el vendedor promete transmitirlos y no ha garantizado el éxito de la


promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la
prestación se realice. Si, por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar
los daños causados.

193
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Si, por el contrario, el vendedor ha garantizado el éxito de la promesa,


deberá también indemnizar los daños causados si ésta no se cumple, sin
importar que haya empleado los medios necesarios o no para lograrlo.
El Código no lo aclara específicamente al regular la venta de cosa ajena, pero
se entiende que el art. 1.132 trata la venta de cosa ajena en el caso de que
ambas partes conocieran esa circunstancia, ya que la venta de cosa ajena
como propia constituye un supuesto no permitido por la última parte del art.
1.008, si el vendedor no hace entrega de la cosa, y aun podría considerarse
una hipótesis de dolo que tacha de nulidad al acto (Esper, 2015).
ARTÍCULO 1132.- La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida, en los
términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su
dominio al comprador.

PRECIO
El precio es otro de los elementos del contrato de compraventa. Para que éste
último quede legalmente configurado, es preciso que el precio reúna las
siguientes características:
• Debe ser en dinero: de lo contrario, no hay compraventa.
• Debe ser determinado o determinable: el precio debe ser cierto. Es
determinado cuando:
• las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar;
• cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado; o
• cuando su determinación se hace con referencia a otra cosa cierta;
• cuando las partes prevén el procedimiento para determinarlo.
Determinación del precio por un tercero: se prevé la posibilidad de que sea un
tercero el que determine el precio, ya sea que a éste se lo designe en el contrato
o con posterioridad. En caso de que no hubiere acuerdo sobre el tercero, o que
por cualquier motivo éste no quiera o no pueda determinar el precio, entonces
será el juez quien fije el precio.
• Debe ser serio.
Modalidades

El Código Civil y Comercial, en su Sección 6a, efectúa una regulación especial


para los casos de compraventa de cosas muebles, aclarando que dicha
regulación no excluye la aplicación de las reglas generales de la compraventa
en cuanto sean compatibles.
Así es que establece algunas disposiciones especiales en cuanto a:
• Precio:

194
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• Silencio sobre el precio (en el caso de la compraventa de cosas


muebles): si el contrato se celebró, pero en él no hay referencia
alguna al precio de la compraventa (silencio sobre el mismo), el
Código entiende que en ese caso las partes hicieron referencia al
precio generalmente cobrado para esas cosas (mercaderías) en el
momento en que el contrato se celebró.
Si el precio en la compraventa de cosas muebles se fija en función
del peso, número o medida de las cosas, entonces se debe el
proporcional a ese número, peso o medida.
ARTÍCULO 1143.- Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado,
pero el precio no se ha señalado ni expresa ni tácitamente, ni se ha
estipulado un medio para determinarlo, se considera, excepto indicación
en contrario, que las partes han hecho referencia al precio generalmente
cobrado en el momento de la celebración del contrato para tales
mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico
mercantil de que se trate.

• Obligaciones del vendedor


• Entrega de documentación: el vendedor debe entregar la factura
donde conste la descripción de la compra realizada y todos los
términos de la operación. Si en ella no surge un plazo de pago,
entonces se entiende que se hizo de contado. Y si la factura no es
observada dentro de los 10 días en que fue recibida, se entiende
que resultó aceptada.
• Entrega de la cosa. Plazo: dentro de las 24 hs. de celebrado el
contrato (excepto pacto en contrario). Lugar: el convenido o el que
surja de los usos o de las características de la venta. Caso
contrario, la entrega se hace dónde estaba la cosa al momento de
la celebración del contrato.
Las partes tienen autonomía de la voluntad para pactar la manera,
tiempo en que se hará.
La ley le da a las partes dos medios alternativos para lograr la
entrega de la cosa y considerar que ésta se ha verificado. De
acuerdo con Esper (2015), es opinable si hay otros procedimientos
diferentes que puedan utilizar las partes; ya estando dentro de
contratos que tienen como fin último transmitir el derecho real de
dominio de la cosa, rigen entonces las normas en materia de
tradición para adquirir derechos reales o la posesión de la cosa,
que son de orden público.
Las posibilidades que la ley otorga son:
• Definir que la puesta a disposición de la cosa vendida, en un
lugar cierto y en forma incondicional, tiene los efectos de la
entrega. El comprador tiene derecho a revisar la mercadería
y a expresar su no conformidad dentro del plazo de diez días
195
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de retirada.
• La otra posibilidad es que para las mercaderías en tránsito
(aquellas que deben ser enviadas por el vendedor) la
entrega se considera realizada por la cesión o endoso de los
documentos de transporte. Alude específicamente al
endoso. Luego el Código dispone que el vendedor sea quien
asume los riesgos del daño o pérdida de las cosas.

5.3 BOLETO DE COMPRAVENTA


Es el documento privado que contiene una promesa de vender. cuando se trata
de un contrato que necesariamente debe documentarse en escritura pública, las
partes podrán compelerse a formalizarlo de esta manera, bajo la sanción de
resolverlo y pudiendo entonces reclamar la correspondiente indemnización de
daños y perjuicios.
ARTÍCULO 1170.- Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de
buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el
inmueble vendido si:
a. el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición
jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes
sucesivos;
b. el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad
a la traba de la cautelar;
c. el boleto tiene fecha cierta;
d. la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria.

ARTÍCULO 1171.- Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra.

Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de


adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera
abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se
otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en
el plazo convenido.
En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse
hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de precio.

La consecuencia de ello es que el juez deba disponer que se otorgue a favor del
comprador la correspondiente escritura pública. De esta manera, el art. 1.171
considera que para que el boleto de compraventa sea oponible al concurso o
quiebra del vendedor, los requisitos son:
• que tenga fecha cierta;
• que el comprador sea un adquirente de buena fe;
• que el comprador haya abonado más del 25% del precio convenido.

196
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LOCACION DE COSAS
Concepto
ARTÍCULO 1187.- Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso
y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero.
Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al
consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa.

El contrato se configura con:


• La obligación del locador de conceder el uso y goce de una cosa.
• La temporalidad en la concesión del uso y goce de la cosa dada en
locación.
• La existencia de un precio en dinero. El pago del precio de la locación es
una obligación esencial a cargo del locatario. Se aplican en subsidio las
reglas de la compraventa en materia de precio (así como en cuanto al
objeto y al consentimiento).

Caracteres
• bilateral (en tanto genera obligaciones recíprocas para ambas partes, la
entrega del uso y goce de la cosa, y el pago de un precio);
• consensual (queda perfeccionado con el consentimiento de las partes);
• oneroso (porque se comprometen prestaciones recíprocas);
• conmutativo (las ventajas para los contratantes son ciertas, no dependen
de un acontecimiento incierto);
• de tracto sucesivo (porque es un contrato que tiene una duración y cuyos
efectos se cumple en el transcurso del tiempo).
• En cuanto a la forma, sólo se requiere por escrito con carácter ad
probationem, “sin registración alguna ni más requisito para su oponibilidad
que la fecha cierta” (Leiva Fernández, 2014, p. 51). Al respecto, el art.
1.188 prevé: El contrato de locación de cosa inmueble o mueble
registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas, o de parte
material de un inmueble, debe ser hecho por escrito.
Esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones

Plazos
• Plazo máximo:
197
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ARTÍCULO 1197.- El tiempo de la locación, cualquiera sea su objeto, no puede


exceder de veinte años para el destino habitacional y cincuenta años para los
otros destinos.
El contrato es renovable expresamente por un lapso que no exceda de los
máximos previstos contados desde su inicio.

En el caso de contratos de locación, cualquiera sea su objeto, se pactan


plazos máximos de duración del contrato. Los contratos son renovables si
las partes lo pactan expresamente, por períodos que no pueden exceder
los plazos máximo establecidos.
• Locación con destino habitacional: plazo máximo de 20 años.
• Locación con otros destinos: plazo máximo de 50 años.
• Plazos mínimos: el Código, en el art. 1.198,
ARTÍCULO 1198.- Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de
locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y
determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos
años, excepto los casos del artículo 1199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa.

Los plazos mínimos se constituyen a favor del locatario, por eso es que
todo contrato celebrado por un plazo inferior, o sin determinación del
plazo, debe ser considerado hecho por el término mínimo de dos años.
Locaciones excluidas del plazo mínimo legal. Conforme el art. 1.199 del
Código, no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de
inmuebles o parte de ellos destinados a:
• sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el
destinado a habitación de su personal extranjero diplomático o
consular;
• habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo,
descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los tres
meses, se presume que no fue hecho con esos fines;
• guarda de cosas; [“Ello abarca en cuanto a cosas, animales,
vehículos, muebles, etcétera” (Leiva Fernández, 2014, p. 61)]
• exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.
Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por
objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el
contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado.
Antes del 1/7/2020 el plazo mínimo era de 2 años destino habitacional y 3 años
en otro destino.

Obligaciones
198
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• Obligaciones del locador


• La entrega de la cosa: ARTÍCULO 1200.- El locador debe entregar la
cosa conforme a lo acordado. A falta de previsión contractual debe
entregarla en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que
el locatario conoció o pudo haber conocido.

• Conservación de la cosa: ARTÍCULO 1201.- Conservar la cosa con


aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada
en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la
reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en su
propia culpa, o en la de sus dependientes o en hechos de terceros o caso
fortuito. Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o turba el
uso y goce convenido, el locatario tiene derecho a que se reduzca el
canon temporariamente en proporción a la gravedad de la turbación o,
según las circunstancias, a resolver el contrato.
El locador no se libera totalmente de sus obligaciones con la entrega de la cosa, sino que
una vez recibida por el locatario, aquel mantiene el deber de garantizar al locatario el uso
y goce otorgado, en las condiciones pactadas y por todo el tiempo que dure el contrato

Es una obligación que, a diferencia de la entrega, que se verifica


en un solo acto y se extiende durante toda la vigencia contractual.
Como consecuencia de esta obligación, se coloca en cabeza del
locador la de reparación, con un sistema determinado por el
artículo en cuestión, para sanear la turbación o interrupción del uso
y goce de la cosa, como producto del deterioro.
Finalmente, atendiendo a la gravedad de la turbación, se faculta al
locatario a resolver el contrato, siempre que las circunstancias lo
justifiquen
• Pago de las mejoras: “El locador debe pagar las mejoras
necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aunque no lo
haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario,
excepto que sea por destrucción de la cosa”.
• La frustración del uso o goce de la cosa: Si por caso fortuito o
fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la
cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede
pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por
el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito
no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes.
• La supresión de la pérdida de luminosidad del inmueble como
vicio: “La pérdida de luminosidad del inmueble urbano por
construcciones en las fincas vecinas, no autoriza al locatario a
solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto
que medie dolo del locador”.
• Obligaciones del locatario
199
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Prohibición de variar el destino: “El locatario puede usar y gozar de


la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino
correspondiente”. No puede variarlo aunque ello no cause perjuicio
al locador.
• Conservación de la cosa en buen estado: El locatario debe
mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió.
• Reparaciones a la cosa: El Código prevé que Si la cosa es mueble,
el locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y las
mejoras de mero mantenimiento; y sólo éstas si es inmueble. Si es
urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuarlas a costa
del locador dándole aviso previo.
Sólo tiene derecho a reclamar el valor de las mejoras necesarias al
locador, mas no tiene derecho a reclamar el pago de mejoras útiles
y de mero lujo o suntuarias. Por ejemplo, si quiere cambiar los
picaportes de las puertas por unos bañados en oro, no podrán

luego reclamarlas al locador, pues no revisten el carácter de necesarias.


Asimismo, el art. 1.224 prevé las facultades sobre las mejoras útiles o
suntuarias, estableciendo: El locatario puede retirar la mejora útil
o suntuaria al concluir la locación; pero no puede hacerlo si acordó que quede
en beneficio de la cosa, si de la separación se sigue daño para ella, o
separarla no le ocasiona provecho alguno.
El locador puede adquirir la mejora hecha en violación a una prohibición
contractual, pagando el mayor valor que adquirió la cosa.
• Responsabilidad por el incendio de la cosa: En caso de destrucción de la cosa
por incendio no originado en caso fortuito, también responde el locatario.
• Pago del canon convenido: “La prestación dineraria a cargo del locatario se
integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico
asumida convencionalmente por el locatario”.
• Pago de las cargas y contribuciones por la actividad: El locatario tiene a su
cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino
que le otorgue a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven
la cosa, excepto pacto en contrario.
• Obligaciones de restituir la cosa: El locatario, al concluir el contrato, debe
restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió, excepto los
deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular.
También debe entregarle las constancias de los pagos que efectuó en razón
de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa o a los servicios que
tenga. Se prevé la obligación de entregar al locador todas las constancias
(recibos, comunicaciones, etc.) que tenga en poder el locatario que resulten
atinentes a la cosa locada, verbigracia, expensas, o a los servicios que en ella
se prestan y que suelen incorporarse en la mayoría de los contratos de
200
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

locación. (…) La palabra constancias se utiliza en forma que también abarca


a los informes de pago por débito sea en cuentas bancarias o a través de
tarjetas de crédito. (Leiva Fernández, 2014, p. 67).

MEJORAS
Concepto y clases
ARTÍCULO 751.-. Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las
mejoras pueden ser naturales o artificiales.
Las artificiales, provenientes de hecho del hombre, se clasifican en necesarias,
útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias.

• Natural:
ARTÍCULO 752.- Efectos. La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor
valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin
responsabilidad para ninguna de las partes.

Si bien no están definidas por el art. 751 CCyC, su concepto se deduce


por oposición a las mejoras artificiales que sí lo están en la citada norma.
Las mejoras naturales son todas aquellas que, excluyendo la acción del
hombre, se producen por acción directa y exclusiva de la naturaleza, por
ejemplo, los procesos de avulsión y aluvión (arts. 1959 y 1961 CCyC)
• Artificiales
ARTÍCULO 753.- El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin
derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las
mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas
en tanto no deterioren la cosa.

• Necesarias: El Código Civil definía las mejoras necesarias como aquellas


que resultan indispensables para la conservación de la cosa. Tal
definición es mantenida en el art. 1934, inc. d, CCyC, que las identifica
como “la reparación cuya realización es indispensable para la conservación de
la cosa”

El deudor no tiene derecho a exigir el valor de las mejoras necesarias por


ser indispensables para la conservación de la cosa.
• Útiles: La mejora útil es aquella que resulta “beneficiosa para cualquier sujeto
de la relación posesoria” (art. 1934, inc. e, CCyC), por ejemplo, la instalación
del servicio de agua corriente, teléfono, gas, etc. Las mejoras útiles
introducidas en la cosa, no dan derecho a exigir un mayor valor por ella,
aun cuando tal mejora pudiera implicar un aumento del valor de la cosa
prometida.
Se pueden presentar diversas situaciones. Por un lado, el acreedor —que
no está obligado a pagar la mejora— puede exigir que sea retirada de
201
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

modo que la cosa vuelva a su estado anterior. Supóngase que el deudor


antes de entregar la cosa construye una habitación en un sector que era
destinado a jardín. Esa modificación, en principio, significará un aumento
del valor intrínseco de la cosa pero, al mismo tiempo, puede producir la
frustración del interés del acreedor que esperaba disfrutar del jardín. En
este caso, el acreedor podrá exigir la reposición de la cosa al estado
anterior, o resolver el negocio con los daños y perjuicios que haya sufrido.
Puede suceder que el acreedor desee mantener la mejora, supuesto en
el cual puede exigírsele que abone un mayor costo, el que resultará de la
diferencia entre el valor original y el valor incrementado por la mejora.
Debe tenerse presente, sin embargo, que en todo caso deberán evitarse
las situaciones abusivas que podrían presentarse a raíz de una
interpretación estricta de la norma. Si el acreedor no puede demostrar en

qué medida ha sido afectado su interés, no parece que sea procedente


reconocerle la facultad de exigir el retiro de las mejoras, máxime cuando
ello pudiera implicar un deterioro en la cosa.
• Suntuarias: Este tipo de mejoras son definidas como las “de mero lujo o
recreo o provecho exclusivo para quien la hizo” (art. 1934, inc. f, CCyC). Por
ejemplo, el agregado de ornamentos en techos, la introducción de detalles
de decoración, la colocación de una piscina, de un sistema de
hidromasaje, etc.
Distinguir si una mejora es útil o suntuaria puede resultar una tarea
compleja en aquellos casos donde no es claro su carácter útil o voluntario.
De todas maneras, la solución que adoptan las normas en análisis es el
mismo que la contemplada para las mejoras útiles.
Las mejoras suntuarias no son indemnizables por el acreedor, y resultan
aplicables los mismos criterios expuestos en el punto anterior.

Conclusión de la locación y entrega de la cosa


Enumeramos los modos en que se extingue la locación:
• El cumplimiento del plazo convenido, o requerimiento previsto para el
caso de la continuación en la locación concluida.
Continuación de la locación concluida:
ARTÍCULO 1218.- Si vence el plazo convenido o el plazo mínimo legal en
ausencia de convención, y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay
tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos
contratados, hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato
mediante comunicación fehaciente.
La recepción de pagos durante la continuación de la locación no altera lo
dispuesto en el primer párrafo.
202
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Requisitos
La continuación de la locación con los efectos que fija la norma requiere
de la configuración de los siguientes requisitos:
• extinción del plazo inicial locativo;
• voluntad de las partes, manifestada por actos inequívocos que
permitan inferir que es su voluntad, seguir ejecutando el contrato;
• que la ejecución se produzca en los mismos términos contratados
inicialmente.
• La resolución anticipada. Aun cuando el contrato tiene un plazo mínimo
de duración, la ley le acuerda (sólo al locatario) la posibilidad de concluir
anticipadamente el contrato. Esto es coherente con la disposición del art.
1.198, en tanto está estipulada en beneficio del locatario.

ARTÍCULO 1221.- El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente


por el locatario:
a. si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis meses de contrato,
debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador.
Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación
locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma
equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble
y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso;
b. en los casos del artículo 1199, debiendo abonar al locador el equivalente a
dos meses de alquiler.

Antes del 1/7/2020 el articulo 1224 establecía lo siguiente:


Antes del plazo de 6 meses no
Pasados los 6 meses si: abonando mes y medio antes del año y un mes
de multa pasado el año.

• Casos de resolución del contrato imputables al locador o al locatario:


• Resolución imputable al locatario: el locador puede resolver el
contrato:
• por cambio de destino o uso irregular en los términos del
artículo 1205;
• por falta de conservación de la cosa locada, o su abandono
sin dejar quien haga sus veces;
• por falta de pago de la prestación dineraria convenida,
durante dos períodos consecutivos.
• Resolución imputable al locador: El locatario puede resolver el
203
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

contrato si el locador incumple:


• la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y
goce convenido;
• la garantía de evicción o la de vicios redhibitorios.
Procedimiento de desalojo: Al extinguirse la locación debe
restituirse la tenencia de la cosa locada.
El procedimiento previsto en este Código para la cláusula
resolutoria implícita no se aplica a la demanda de desalojo por
las causas de los artículos 1217 y 1219, inciso c). El plazo de
ejecución de la sentencia de desalojo no puede ser menor a
diez días.
Caducidad de la fianza en las locaciones prorrogadas: conforme lo prevé el art.
1.225, (…) las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del
plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del
inmueble locado.
Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o
prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo del contrato de locación.

Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria
como codeudor o principal pagador, del contrato de locación original.80
Facultad de retención: El art. 1.226 del Código Civil y Comercial faculta al ex
locatario retenedor a percibir los frutos naturales que produzca la cosa retenida
imputando su valor a compensar la suma que le es debida. Desde luego que el
ex locatario no está obligado a hacerlo aun en caso de retener la cosa que tuvo
alquilada; es una facultad, no un deber (Leiva Fernández, 2015).
Concretamente, el art. 1.226 prevé: “El ejercicio del derecho de retención por el
locatario lo faculta a percibir los frutos naturales que la cosa produzca. Si lo hace,
al momento de la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es
debida”.

5.1 CONTRATO DE OBRA


ARTÍCULO 1251. Definición
Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o
el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra,
llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio
mediante una retribución.
El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del
caso puede presumirse la intención de beneficiar.
ARTÍCULO 1252. Calificación del contrato
204
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios
cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su
eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz,
reproducible o susceptible de entrega.
Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho
laboral.
Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que resulten
aplicables a servicios u obras especialmente regulados.

La necesidad de recurrir a la calificación se presenta cuando las partes disienten


en cuanto al tipo de vínculo que las une y el problema aparece en forma
contemporánea, es decir, que la calificación debe interpretarse en el presente.
• De servicio: La norma establece que se entiende que hay contrato de
servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta
actividad independientemente de su eficacia.
En primer término, es preciso señalar que, conforme lo previsto en el art.
773 CCyC, la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la
prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo,
lugar y modo acordados por las partes.
De manera tal que la pauta de distinción que caracteriza al contrato de
servicios no puede dejar de correlacionarse con lo dispuesto en el art. 774

CCyC que, en materia de obligaciones de hacer, define los supuestos de


prestación de servicio.
Es así que la prestación de un servicio puede consistir en:
• realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada,
independientemente de su éxito;
• procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia
de su eficacia;
• proporcionar al acreedor el resultado eficaz prometido.
• Obra: La norma establece que se entiende que hay contrato de obra
cuando se promete un resultado eficaz reproducible o susceptible de
entrega.
En orden al criterio del fin expuesto en este tipo de contrato, la actividad
del deudor es un medio para alcanzar el objeto reproducible y susceptible
de entrega.
En ambos contratos, el precio constituye un elemento esencial: el Código
dispone la onerosidad del contrato. El precio del contrato de obra o servicio
reglado en el artículo 1255, en principio, es determinado por las partes
contratantes, o, en su defecto, por la ley, los usos y, en última instancia, por
decisión judicial. “La norma mantiene el criterio de libertad de las partes para
205
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

establecer el precio del contrato, la que no puede ser cercenada por leyes
arancelarias" (Lovece, 2014, p. 85).
Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de
medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o
de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el
servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor
al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091
Sistemas de contratación de obras
ARTÍCULO 1253. Medios utilizados
A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los
servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato.

ARTÍCULO 1262. Sistemas de contratación


La obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado “retribución
global”, por unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido
por las partes. La contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el
comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o
de un tercero. Si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en
contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien
provee los materiales.
ARTÍCULO 1263. Retribución

Si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se


determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos
o indirectos.

Los sistemas contemplados por el artículo en comentario son:


• por ajuste alzado o por “retribución global”. Conforme este sistema, en el
presupuesto se establece el precio final de la obra que será invariable y
el contratista —que debe realizar un exhaustivo estudio de la obra— se
compromete a realizarla por el precio total estipulado.
• por unidad de medida. Según este sistema, la obra se fracciona en ítems
o etapas. Las etapas se designan, se calculan y a cada una de ellas se
les asigna un costo. La suma total del costo de cada una de las etapas
constituye el precio de la obra. También puede ocurrir, bajo esta
modalidad, que el precio sea fijado en función de los ítems ejecutados.
Este sistema de contratación debe complementarse con lo dispuesto por
el art. 1266 CCyC, que establece diferentes pautas para los casos en que
se haya designado o no el número de piezas o la medida total.
• por coste y costas. Retribución. En este sistema de contratación, se le
asigna a la obra un precio estimativo que solo servirá de referencia para
apreciar la magnitud de la obra. De manera tal que el precio no resulta fijo

206
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y el contratista podrá reajustarlo de acuerdo a las modificaciones que


experimenten los valores de los materiales y de la mano de obra.
Conforme lo establece el art. 1263 CCyC, la retribución del contratista si
la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, estará
integrada por el valor de:
• los materiales;
• la mano de obra;
• otros gastos directos e indirectos.
De manera tal que no se trata de una retribución determinada sino
determinable, y comprende dos rubros, el coste y las costas, que
constituirán el precio final de la obra.
El coste está compuesto por los gastos directos e indirectos que puede
ocasionar la ejecución de la obra y que no integran la utilidad del
empresario. En cambio, las costas son la utilidad prevista por el
contratista y están pactadas, generalmente, en una suma fija o en un
porcentaje.
ARTÍCULO 1264. Variaciones del proyecto convenido
Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya
aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean
necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser
previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser

comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las


variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el
comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de
haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado.
El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar
sustancialmente la naturaleza de la obra.

ARTÍCULO 1265. Diferencias de retribución surgidas de modificaciones


autorizadas
A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas
en este Capítulo se fijan judicialmente.

Obligaciones del contratista y el prestador


El art. 1.256 establece las obligaciones comunes al contratista y prestador de
servicios.
Ambos están obligados a:
• ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los
conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por
el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;
207
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de


la obligación comprometida;
• proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución
de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o
resulte de los usos;
• usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle
inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan
vicios que el contratista o prestador debiese conocer;
• ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en
el que razonablemente corresponda según su índole.
Obligaciones del comitente
El art. 1.257, por su parte, establece las obligaciones del comitente: “a) pagar la
retribución; b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración
necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio; c) recibir la
obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256”.
Otros efectos
Muerte del comitente: “La muerte del comitente no extingue el contrato, excepto
que haga imposible o inútil la ejecución”.
Muerte del contratista o prestador:
La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el
comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de extinción,
el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la
parte realizada en proporción al precio total convenido.
Desistimiento unilateral:
El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución
haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos
realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir
equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una
notoria injusticia.
La ruptura de esta etapa del negocio por el comitente puede producirse de dos
formas, una abrupta o intempestiva o bien ser el resultado de una decisión
razonada y fundada siguiendo los lineamientos de la buena fe negocial. A los
efectos de la reparación es el primer supuesto (ruptura abrupta o intempestiva)
en particular el que habrá de generarla, debiendo repararse los denominados
daños al interés negativo que habrán de comprender los gastos efectivamente
realizados (daño emergente) y la pérdida de chance por la frustración de las
razonables expectativas generadas. El artículo 1261 (…) atiende expresamente
a los supuestos de desistimiento del comitente, estableciendo que el mismo
puede hacerlo por su propia voluntad, vale decir, que no se requiere la existencia
de una causa, pudiendo hacerlo efectivo aunque la ejecución se haya iniciado,
imponiendo la obligación de indemnizar al prestador por todos los gastos,
208
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trabajos y las utilidades que hubiera podido obtener por el contrato. (Lovece,
2014, p. 92).
Responsabilidad del contratista
ARTÍCULO 1270. Aceptación de la obra
La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747.

El art. 747 CCyC, en primer término, establece que cualquiera de las partes tiene
el derecho de requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega.
Por su parte, y en cuanto a la recepción de la cosa por parte del comitente,
establece que ello hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad
adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial
sobre la obligación de saneamiento —arts. 1033 a 1043 CCyC—.
Si ocurre la recepción de la cosa, se presume la inexistencia de vicios aparentes
—es decir, de aquellos vicios que son de fácil comprobación— y que la cosa
reviste una calidad adecuada.
No obstante ello, se deja a salvo la obligación de saneamiento por parte de los
obligados enumerados en el art. 1033 CCyC, que son los siguientes:
• el transmitente de bienes a título oneroso;
• quien ha divido bienes con otros;
• sus respectivos sucesores, si han efectuado la transferencia a título
oneroso.

Los obligados son quienes deberán garantizar por vicios ocultos y por evicción
(ver art. 1034 CCyC).
ARTÍCULO 1271. Vicios o defectos y diferencias en la calidad
Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.

ARTÍCULO 1272. Plazos de garantía


Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra
o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace
presumir la aceptación.
Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino,
no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:
a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;
b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la
extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los
artículos 1054 y concordantes.

El plazo de garantía es aquel en el cual el comitente verifica la obra o comprueba


su funcionamiento. La norma prevé, en forma novedosa, que el plazo de garantía

209
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puede ser acordado por las partes, pero también que este puede surgir de los
usos.
Si el plazo de garantía es acordado o surge de un uso, la recepción se considera
provisional y no hace presumir la aceptación. La norma incorpora la distinción
entre recepción provisoria y definitiva.
• Recepción provisional: El primer párrafo de este art. 1272 CCyC regula la
recepción provisional de la obra entregada por el contratista, en tanto
media un plazo para que el comitente realice su verificación y, dado el
carácter provisorio del acto de recepción, no puede considerarse que
hubo aceptación.
• Recepción definitiva: Este supuesto se encuentra previsto en el art. 1270
CCyC que, al regular la aceptación de la obra, remite a lo dispuesto por el
art. 747 CCyC.
Se establece que la recepción de la cosa por parte del comitente hace
presumir dos extremos:
• la inexistencia de vicios aparentes;
• la calidad adecuada de la cosa
ARTÍCULO 1273. Obra en ruina o impropia para su destino
El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener
larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que
comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor
sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del
suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los
materiales, aunque no sean provistos por el contratista.
ARTÍCULO 1274. Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su
destino
La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:
a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si
hace de esa actividad su profesión habitual;
b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra,
cumple una misión semejante a la de un contratista;
c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a
cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción
referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

Legitimados activos
En cuanto a quiénes resultan legitimados activos para reclamar en función de
daños de tales características, la norma indica al comitente y al adquirente,
incorporando a este último en tal carácter dado que en el régimen anterior no
estaba expresamente previsto. Así, también se encuentran legitimados
activamente los sucesores universales y los singulares.

210
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Legitimados pasivos. Ampliación prevista en el art. 1274 CCyC


Respecto del legitimado pasivo, el art. 1273 CCyC solo hace mención del
constructor de la obra, al que deben incorporarse también como legitimados
pasivos los indicados en el art. 1274 CCyC, a saber:
• toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho
construir si hace de esa actividad su profesión habitual, es decir, el
empresario inmobiliario;
• toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño
de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;
• según la causa del daño, el subcontratista, el proyectista, el director de la
obra y cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de
obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus
partes.
Eximición de responsabilidad del constructor de la obra
El artículo incorpora un supuesto de liberación de la responsabilidad en cabeza
del constructor de la obra si este prueba la incidencia de una causa ajena. Dicho
eximente de responsabilidad no estaba previsto en el régimen del Código Civil.
Ahora bien, en la parte final de la norma se establece expresamente que no
resultan supuestos de “causa ajena”:
• “el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un
tercero”;

• “el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista”


ARTÍCULO 1275. Plazo de caducidad
Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño
debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra.

ARTÍCULO 1277. Responsabilidades complementarias


El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una
construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables,
incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales
disposiciones.

MANDATO

Concepto
ARTÍCULO 1319.
Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos
211
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en interés de otra.
El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe
que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se
entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su
aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella.

Mandato con representación y sin representación


La representación es una situación jurídica que nace de diversas fuentes
(convencional, legal). Roca Sastre y Puig Brutau la definen como aquella
institución en cuya virtud una persona, debidamente autorizada, investida de
poder, otorga un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra; recayendo sobre
ésta los efectos normales consiguientes. De este modo, los efectos o
consecuencias del acto jurídico cumplido por el representante no gravitan sobre
su patrimonio, sino que se proyectan, al decir de Paccione, en un salto a dos pies
sobre el representado.
Con representación
ARTÍCULO 1320. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables
las disposiciones de los artículos 362 y siguientes.
Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las
disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no
resulten modificadas en este Capítulo.

En el mandato con representación las relaciones activas y pasivas nacen


directamente entre el tercero y el mandante. Se trata de dos negocios jurídicos
que confluyen y dos son las relaciones que coexisten: una es la interna entre
mandante y mandatario, caracterizada por el deber de cumplir el encargo
conferido y aceptado y regulada por el contrato de mandato; la otra es la externa
entre mandante y tercero, caracterizada por el poder que permite la actuación en
nombre ajeno, regulada por el negocio unilateral de apoderamiento.
Como se indicó, la representación permite imputar efectos directos a una
persona por la actuación de otra, sea que exista un acto voluntario o un
comportamiento objetivado que autorice a hacerlo. Los actos o hechos que el
mandatario ejecuta dentro de los límites de su poder y a nombre del mandante,
así como las obligaciones que en consecuencia hubiere contraído, “son
considerados como hechos por este personalmente”
Sin representación
ARTÍCULO 1321. Si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario
actúa en nombre propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado
directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El mandante puede
subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el
tercero en las acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante.

Las relaciones activas y pasivas nacen entre mandatario y tercero, a diferencia


de lo que sucede en el mandato con representación en el cual las relaciones se
dan de modo directo entre mandante y tercero, siendo el mandatario un tercero
en el negocio gestorio.
212
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Aquí son dos las relaciones que coexisten: una interna, entre mandante y
mandatario (contrato de mandato); y otra externa, entre el mandatario y el tercero
con el cual contrata.
El mandatario es, en principio, el único responsable frente al tercero por las
obligaciones asumidas en el contrato desde que actúa en nombre propio, pero
en interés del mandante (cfr. “Fontanarrosa“), quien no queda obligado
directamente respecto del tercero, ni este respecto de aquel.
Ahora bien, esta relación interna mandante-mandatario (contrato de mandato)
que legitima la actuación de este último y determina que no actúe en su propio
interés sino en interés del mandante, determina que el acto celebrado con los
terceros no resulte totalmente indiferente a aquel, encontrando su base jurídica
en el art. 1321 in fine CCyC, que lo autoriza a ejercer la acción subrogatoria (arts.
739 a 742 CCyC) respecto de las acciones que tenga el mandatario contra el
tercero y a este en las acciones que el mandatario posea contra el mandante.
Derechos y obligaciones de las partes
En el ejercicio del mandato, el mandatario tiene las siguientes obligaciones:
• cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las
instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que
constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o,
en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del
lugar de ejecución; Es que el encargo debe ser ejecutado fielmente, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el mandante, considerando

la naturaleza y el tipo de negocio de que se trate y siempre haciéndolo


dentro de los límites de la función asignada (Esper, 2015). Siguiendo a
Mosset Iturraspe (2014): Aceptado el mandato lo que era facultad se
vuelve deber. El mandatario aparece entonces obligado a ejecutar el
encargo: celebrar el acto jurídico encomendado o bien celebrar y cumplir
dicho acto. Y si el objeto fuere plural, los actos jurídicos encomendados.
(2014, p. 157).
• aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que
razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas,
requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar
las medidas indispensables y urgentes;
• informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda
otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del
mandato; (…)
• Informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, sobre la
ejecución del mandato;
Los anteriores tres incisos se relacionan, ya que hacen referencia al deber de
suministrar información por parte del mandatario de circunstancias que pueden

213
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

afectar de algún modo el contrato de mandato. Se entiende que es parte del buen
obrar del mandatario comunicar cualquier situación que involucre el desarrollo
del contrato.
• mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del
mandato que, por su naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser
divulgada;
• dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del
mandato, y ponerlo a disposición de aquél;
• rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la
extinción del mandato. [Esto se complementa con el art. 1.334 del Código]
• entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los
intereses moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en
provecho propio;
• exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión
encomendada, y entregarle la que corresponde según las circunstancias.
Esta obligación supone la exhibición de toda la documentación
relacionada con la gestión del mandato, es decir, que tenga relación con
la gestión encomendada (puede involucrar los contratos con terceros, las
comunicaciones mantenidas con ellos, minutas o borradores, etc.) y
también supone la obligación de entregar esa documentación, en la
medida en que sea posible y de acuerdo a cada caso.
Son obligaciones del mandante las siguientes:

• Suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del


mandato. debe compensarle, en cualquier momento que le sea requerido,
todo gasto razonable en que se haya incurrido para ese fin.
Para que proceda la compensación de gastos, la ley impone tres
requisitos:
• que el mandatario requiera el reembolso, lo que puede realizar en
cualquier tiempo, incluso antes de concluido el mandato;
• que los gastos sean razonables, de acuerdo con las circunstancias
de tiempo, lugar, personas, etc., del encargo realizado, lo que
variará según cada caso; y 3) que el mandato sea la causa de la
erogación realizada
• Indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la
ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario.
• Liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros,
proveyéndole los medios necesarios para ello. En este caso, es necesario
distinguir entre el mandato con o sin representación, ya que es en este
último caso (mandato sin representación) en que se actúa en su nombre,

214
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

personalmente, asumiendo las consecuencias frente a los terceros.


• Abonar al mandatario la retribución convenida, en tanto y en cuanto no se
haya estipulado que el contrato sea gratuito, ya que, en ese caso, el
mandante nada debe al mandatario como retribución. Ello es excepcional,
ya que el contrato de mandato se presume oneroso en el Código, por lo
que el mandante está obligado a satisfacer al mandatario la retribución
estipulada (la legal, o la que surja de los usos, o la que fije el juez) (Esper,
2015).
Si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la
retribución proporcionada al servicio cumplido. Pero, si el mandatario ha
recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no
puede exigir su restitución.
Mandato irrevocable
ARTÍCULO 1330.- El mandato puede convenirse expresamente como irrevocable en los
casos de los incisos b) y c) del artículo 380.
El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es nulo si no
puede valer como disposición de última voluntad

Como regla, el mandato es revocable; esto es, puede ser extinguido por decisión
unilateral del mandante, tal como lo prevé el art. 1.329 inc. c. 17 La revocación
pone fin al contrato de mandato.
Si bien, como regla, el mandato puede ser revocado, cuando la revocación es
ejercida sin justa causa en el marco de un contrato de mandato que fue otorgado
por tiempo determinado o por asunto determinado, y la misma se produce antes

del vencimiento del plazo o de la culminación del asunto o negocio, entonces el


mandante debe indemnizar los daños causados al mandatario como
consecuencia de la extinción del contrato que los vinculara.
Por otra parte, si el mandato fue dado por plazo indeterminado, el mandante
debe dar aviso por un plazo adecuado a las circunstancias o, en su defecto,
indemnizar los daños que cause su omisión. El Código contempla una suerte de
indemnización sustitutiva del preaviso para los casos en que éste se omita.
De manera coherente, también se prevé el caso en el que el mandatario es el
que renuncia al mandato conferido. En esos casos, la renuncia (en tanto sea
intempestiva y sin causa justificada) lo obliga a indemnizar los daños causados
al mandante.
Por último, nos referimos al caso del mandato irrevocable. En casos
excepcionales, el Código permite que se pacte el carácter irrevocable del
mandato, delegando su regulación a lo estipulado en los inc. b y c del art. 380,
que regula los casos de extinción del poder.
Extinción del mandato

215
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De acuerdo a Mosset Iturraspe (2014), “la cesación o extinción significa el fin del
contrato, la conclusión de la situación que vincula a las partes, mandante
mandatario, y por ende, la terminación de las relaciones jurídicas que las ligan”
(2014, p. 186). Luego continúa diciendo, con razón, que la culminación del
mandato “significa también la terminación de una situación que legitima la
actuación del mandatario en interés del mandante, sea en nombre del mandante,
sea en nombre propio” (2014, p. 186).
Causales y efectos
ARTÍCULO 1329.- El mandato se extingue:
a. por el transcurso del plazo por el que fue otorgado, o por el cumplimiento de la
condición resolutoria pactada;

Así, al respecto, Esper (2015) señala que el transcurso del tiempo produce la
extinción sin que se requiera manifestación de las partes. Además, la verificación
del hecho condicionante al que se había condicionado el contrato de mandato
genera la culminación del contrato sin efecto retroactivo, de similar manera a lo
establecido por el Código en cuanto a los efectos de los actos jurídicos
subordinados a condición (art. 346, según el cual la condición no opera
retroactivamente, salvo pacto en contrario);
b. por la ejecución del negocio para el cual fue dado;

Tal como señala Mosset Iturraspe (2014), “como los contratos se celebran para
ser cumplidos, lo habitual y natural es que el mandato se cumpla y como
consecuencia de ello cese. La extinción por cumplimiento se denomina
‘agotamiento’” (2014, p. 187).
c. por la revocación del mandante;
d. por la renuncia del mandatario;
e. por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario.

FIANZA
Concepto.
ARTÍCULO 1574.- Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga
accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento.
Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo puede ser cumplida
personalmente por el deudor, o de no hacer, el fiador sólo queda obligado a satisfacer
los daños que resulten de la inejecución.

DONACION

ARTÍCULO 1542.- Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente
una cosa a otra, y ésta lo acepta.

216
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

COMODATO
Concepto
ARTÍCULO 1533.- Hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no
fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma
cosa recibida.

MUTUO
Concepto
ARTÍCULO 1525 Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en
propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de
cosas de la misma calidad y especie.

DEPOSITO
Concepto
ARTÍCULO 1356.- Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra
una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos.

PRIVADO 3
ACEPTACION En la doctrina hay coincidencia en cuanto a considerar a la
aceptación como una manifestación unilateral de la
voluntad, recepticia, de contenido coincidente con el de la
oferta, que está dirigida al oferente y destinada a la
formación del contrato.
CIRCUNSTANCIAS Son entendidas como factores externos que tienen
DEL CONTRATO trascendencia durante la formación del contrato, y luego
durante la ejecución del mismo.
CLAUSULA Cuando las partes estipulan en el contrato que, si alguna de
RESOLUTORIA las partes no cumple, la cumplidora podrá dejar sin efecto
EXPRESA el contrato.
CLAUSULA Cuando el incumplimiento de una de las partes da la
RESOLUTORIA posibilidad a la otra para dejar sin efecto el contrato.
TACITA
COMPRAVENTA ART 1123 CCyCom - si una de las partes se obliga a
transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un
precio en dinero.
CONSUMIDOR Se considera consumidor a la persona humana o jurídica
que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes
o servicios como destinatario final, en beneficio propio o
de su grupo familiar o social.
CONTRATO ART 957 CCyCom. - es el acto jurídico mediante el cual
dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear,

217
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

regular, modificar, transferir o extinguir relaciones


jurídicas patrimoniales.
CONTRATO Cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para
ALEATORIO todos, dependen de un acontecimiento incierto. Ejemplos
de contratos aleatorios: juego, apuesta de lotería, contrato
oneroso de renta vitalicia
CONTRATO Cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia
BILATERAL la otra.
CONTRATO Cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas.
CONMUTATIVO Ejemplos de contratos conmutativos: la mayoría;
compraventa, locación, cesión.
CONTRATO DE ART 1093 CCyCom.- es el celebrado entre un consumidor
CONSUMO o usuario final con una persona humana o jurídica que
actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa
productora de bienes o prestadora de servicios, pública o
privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de
los bienes o servicios por parte de los consumidores o
usuarios, para su uso privado, familiar o social.
CONTRATO DE ART 1187 CCyCom si una parte se obliga a otorgar a otra
LOCACION el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago
de un precio en dinero.
CONTRATO DE OBRA ART 1251. CCyCom cuando un contratista, actuando
independientemente, se obliga a favor de otra, llamada
comitente, a realizar una obra material o intelectual
mediante una retribución.
CONTRATO DE ART1251 CCyCom cuando una persona, el prestador de
SERVICIO servicios, actuando independientemente, se obliga a favor
de otra, llamada comitente, a proveer un servicio mediante
una retribución.
CONTRATO Cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna
GRATUITO ventaja, independiente de toda prestación a su cargo.
donación, comodato, etc.
CONTRATO Cuando las ventajas que procuran a una de las partes les
ONEROSO son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se
obliga a hacer a la otra. Son un ejemplo de contrato
oneroso la compraventa o locación de cosas.
CONTRATO Son los que nacen por la concurrencia de la manifestación
PLURILATERAL negocial de tres o más partes, cuyas prestaciones van
dirigidas a la consecución de un fin común.
CONTRATO POR ART 984 CCyCom. - es aquel mediante el cual uno de los
ADHESION contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas
unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que
el adherente haya participado en su redacción.
CONTRATO Cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta
UNILATERAL quede obligada. donación, fianza, mandato gratuito,
mutuo, comodato, depósito.
CONTRATOS ENTRE Aquellos contratos donde el contenido es fijado de común
PARTICULARES acuerdo por las partes.

218
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CONTRATOS El art. 969 “aquellos para los cuales la ley exige una forma
FORMALES para su validez, por lo tanto, son nulos si la solemnidad no
ha sido satisfecha”.
CONTRATOS NO Cuando la ley no exige ninguna forma de exteriorización.
FORMALES
EFECTO ART 959 CCyCom. - Todo contrato válidamente
VINCULANTE celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo
puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o
en los supuestos en que la ley lo prevé.
ELEMENTOS Son aquellos que naturalmente no se encuentran en el
ACCIDENTALES contrato, pero que pueden ser incorporados por disposición
expresa de los contratantes; por ejemplo: las modalidades
de un acto jurídico, tales como el plazo, el cargo o la
condición. Incorporar este tipo de cláusulas depende de la
decisión de las partes.
ELEMENTOS DEL Aquellos requisitos intrínsecos, constitutivos del contrato:
CONTRATO sus cláusulas
ELEMENTOS Son aquellos necesarios para que exista un contrato.
ESENCIALES
ELEMENTOS Son aquellos que ya se encuentran en el contrato porque
NATURALES así están dispuestos por la ley, y que pueden ser dejados de
lado por disposición expresa de los contratantes
EVICCION Es toda especie de pérdida, turbación o perjuicio que sufra
quien adquirió una cosa. Implica que todo enajenante en
un acto bilateral oneroso es responsable frente al
adquirente por las consecuencias que se derivan de la falta
de legitimidad del derecho que transmite.
FORMA La forma es el modo de ser del acto, la manera en que se
hace reconocible en el medio social.
FORMALES NO La ley exige la forma a los fines de la prueba.
SOLEMNES
FRUSTRACION ART 1090 CCyCom. - La frustración definitiva de la
CONTRACTUAL finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a
declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración
de carácter extraordinario de las circunstancias existentes
al tiempo de su celebración, ajena a las partes que supera
el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es
operativa cuando esta parte comunica su declaración
extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es
temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el
cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de
ejecución es esencial.
IMPREVISION ART 1091 CCyCom .- Si en un contrato conmutativo de
ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de
una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una
alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al
tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a
las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta
tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un
juez, por acción o como excepción, la resolución total o

219
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parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica


al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o
asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al
contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente
onerosa por causas extrañas a su álea propia.
INEFICACIA INICIAL El contrato ya nació con algún vicio.
INEFICACIA El contrato pierde sus efectos posteriormente.
SOBREVINIENTE
INHABILIDAD PARA ART 1001 CCyCom.- . No pueden contratar, en interés
CONTRATAR propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos
para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los
contratos cuya celebración está prohibida a determinados
sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita
persona.
LIBERTAD DE ART 958 CCyCom.- . Las partes son libres para celebrar
CONTRATACION un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites
impuestos por la ley, el orden público, la moral y las
buenas costumbres.
MANDATO ART 1319 CCyCom cuando una parte se obliga a realizar
uno o más actos jurídicos en interés de otra.
MEJORA UTIL Es aquella que resulta “beneficiosa para cualquier sujeto
de la relación posesoria” (art. 1934, inc. e, CCyC), por
ejemplo, la instalación del servicio de agua corriente,
teléfono, gas, etc
MEJORAS Son todas aquellas que, excluyendo la acción del hombre,
NATURALES se producen por acción directa y exclusiva de la naturaleza,
por ejemplo, los procesos de avulsión y aluvión (arts. 1959
y 1961 CCyC)
MEJORAS Reparación cuya realización es indispensable para la
NECESARIAS conservación de la cosa”
MEJORAS Son definidas como las “de mero lujo o recreo o provecho
SUNTUARIAS exclusivo para quien la hizo” (art. 1934, inc. f, CCyC). Por
ejemplo, el agregado de ornamentos en techos, la
introducción de detalles de decoración, la colocación de
una piscina, de un sistema de hidromasaje, etc.
MUTUO ART 1525 CCyCom cuando el mutuante se compromete a
entregar al mutuario en propiedad, una determinada
cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver
igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie.
NECESIDAD DE LA ART 1013 CCyCom. - La causa debe existir en la
CAUSA formación del contrato y durante su celebración y subsistir
durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los
casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.
OBJETO DEL Se designa a la prestación a propósito de la cual se produce
CONTRATO el acuerdo de voluntades y en torno a la cual se ordena la
economía del contrato”
OFERTA ART972 CCyCom - es la manifestación dirigida a persona
determinada o determinable, con la intención de obligarse
y con las precisiones necesarias para establecer los efectos
que debe producir de ser aceptada
220
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PARTE DEL El art. 1023 CCyC, se considera parte del contrato a quien
CONTRATO lo otorga en nombre propio, aunque lo haga en interés
ajeno; a quien es

representado por un otorgante que actúa en su nombre o


interés y a quien manifiesta la voluntad contractual,
aunque ella sea transmitida por un corredor o por un agente
sin representación.
PODER El poder de representación es el acto en virtud del cual una
persona — representado— faculta a otra —
representante— a obrar en su nombre, asumiendo las
consecuencias de los actos que realice, de manera que los
efectos que de él resulten le sean directamente
adjudicados.
PRESUPUESTOS Requisitos extrínsecos al mismo,
CONTRATO
PRINCIPIO DE
Cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su
PRUEBA causante o de parte interesada en el asunto, que haga
INSTRUMENTAL verosímil la existencia del contrato.
PROVEEDOR Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o
privada, que desarrolla de manera profesional, aun
ocasionalmente, actividades de producción, montaje,
creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de
bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios
RELACION DE ART 1092 CCyCom. - Relación de consumo es el vínculo
CONSUMO jurídico entre un proveedor y un consumidor
REPRESENTACION En la celebración de un acto jurídico puede actuar el propio
interesado u otra persona en su nombre
REPRESENTACION Regulada en el art. 362 y ss. CCyC. Lleva esa
CONVENCIONAL denominación porque depende de la voluntad del
interesado no solo nombrar al representante sino también
elegir quién habrá de serlo
REPRESENTACION Es aquella que se impone necesariamente en los casos que
LEGAL la ley determina. Es lo que ocurre con los padres, tutores y
curadores (arts. 26, 32, 100, 101, 104, 106, 107 y 109
CCyC).
REPRESENTACION Es la que se verifica respecto de personas jurídicas y surge
ORGANICA de los instrumentos que les dieron origen (arts. 150, 157 y
158 CCyC).
RESCISION El contrato pierde sus efectos por la voluntad.
RESCISION El contrato pierde sus efectos por voluntad de ambas
BILATERAL partes.
RESCISION El contrato pierde sus efectos por voluntad de una de las
UNILATERAL partes.
RESOLUCION La extinción de un contrato por hecho sobreviniente.
RESPONSABILIDAD Resulta un elemento natural de los contratos a los que se
POR SANEAMIENTO aplica, en los que rige supletoriamente, aun cuando no
hubiera sido establecida

221
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REVOCACION Es un medio de extinción de los actos jurídicos que, en el


caso de los contratos, se presenta como la facultad de una
de las partes de dejar sin efecto el vínculo en los casos
previstos por el legislador
SOLEMNES Cuando la ley exige una forma y sin ella no tienen ningún
ABSOLUTOS valor. Todos aquellos casos donde la ley establece que
deben de realizarse por escritura pública.
SOLEMNES Cuando la ley exige una forma, pero si no la llevan a cabo
RELATIVOS igualmente tienen un valor. Aquí encontramos el boleto de
compraventa.
SUSPENSION DE ART1031 CCyCom. - En los contratos bilaterales, cuando
CUMPLIMIENTO las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas
puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta
que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede
ser deducida judicialmente como acción o como
excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados,
puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la
ejecución completa de la contraprestación.
TUTELA ART 1032 CCyCom. - Una parte puede suspender su
PREVENTIVA propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave
amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un
menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en
su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra
parte cumple o da seguridades suficientes de que el
cumplimiento será realizado.
VICIOS OCULTOS Constituyen una garantía de los contratos onerosos que
protege al adquirente permitiéndole devolver la cosa al
enajenante si presentan vicios que la hacen impropia para
su destino o exigir una disminución del precio,
VICIOS Los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino
REDHIBITORIOS por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su
utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el
adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación
hubiese sido significativamente menor.

222
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DERECHO PROCESAL 1
El derecho procesal puede ser definido como el conjunto de principios y
normas jurídicas que regulan la actividad judicial del Estado y de los
particulares en la realización indirecta del derecho.

El derecho establece el orden jurídico en su quietud y a partir, de su


violación cabe la posibilidad de recomposición espontánea o directa
(cuando se puedan resolver sin necesidad de intervención de los
órganos judiciales) o de forma indirecta cuando su intervención se torna
indispensable
Sub-eje temático 1: PROCESO JUDICIAL
1. EL PROCESO JUDICIAL
Concepto “Serie gradual, progresiva y concatenadas de actos jurídicos
procesales que nacen como consecuencia del ejercicio de poderes y
cumplimiento de deberes que realizan los sujetos procesales intervinientes con
la finalidad de obtener una resolución jurisdiccional que, administrando justicia,
resuelva definitivamente el conflicto de intereses que le dio origen”
Caracteres
• Público: ya que sus fines responden a un interés público, este carácter
público se reafirma en la idea de que el proceso debe sustanciarse ante
los órganos jurisdiccionales del Estado.
• Autónomo: la autonomía como carácter tiene su raíz en la doble relación
que se suscita en el proceso: la sustancial y la procesal
• Complejo: porque en su desarrollo actúan diferentes sujetos procesales
con diversas atribuciones de actuación susceptibles de generar múltiples
relaciones jurídicos procesales
• Rasgo teleológico: se explica en la idea de que el proceso se dirige al
cumplimiento de fines individuales o sociales.
Elementos
• Elemento objetivo: este elemento está dado por la actividad de los sujetos
procesales o conjunto de actos procesales
• Gradual: Pluralidad de instancias en el proceso. Se desarrollan por
grados o etapas

• Progresiva: avanzan continuamente; en principio el proceso no


retrocede. Principio de “preclusión”.
• Concatenados: cada acto es antecedente del posterior y
consecuentemente del anterior, anterior ninguno de los siguientes
tiene validez y sin cada acto siguiente ninguno de los anteriores

223
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tiene “eficacia".
• Actos jurídicos procesales
• Elemento subjetivo del proceso: Los sujetos procesales
• Elemento teleológico del proceso:
• Fin inmediato: fijar los hechos y actuar el derecho, esto se vincula
a la expectativa subjetiva que tienen las partes de obtener una
resolución del tribunal.
• Fin mediato: los fines del proceso trascienden los objetivos tenidos
en miras por las partes; obtener la paz social, restablecer el orden
jurídico alterado, etc.
Objeto y contenido:
• objeto del proceso es la actividad de juez por la cual ante la pretensión
del actor y la contra pretensión del demandado, aplicando las reglas de la
sana crítica racional y de la lógica formal, se analizan los hechos
afirmados por el actor y contradichos por el demandado a la luz de las
pruebas rendidas, llegando a una sentencia definitiva.
• El contenido del proceso está dado por las pretensiones o declaraciones
de voluntad cuyo acogimiento se intenta obtener. El actor al ejercer la
acción y el demandado al contestar o interponer excepciones formulan
una declaración de voluntad de tipo imperativo amparada por la ley y
exigiendo al juez que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de
una obligación determinada. Luego el juez aplica el derecho acogiendo
una y reestableciendo el orden jurídico alterado.
2. PRESUPUESTOS
PROCESALES: son los requisitos necesarios o indispensables para la
constitución de una relación jurídica procesal valida. Son supuestos previos al
proceso sin los cuales no puede pensarse en su existencia. Se refieren
• Capacidad de las partes; capacidad de obrar (representante legal,
promiscuo). es una capacidad de hecho o de obrar y se relaciona con la
aptitud para poder realizar eficazmente los actos procesales de parte. Es
el requisito en virtud del cual debe mediar una coincidencia entre las
personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las
cuales la ley habilita para requerir (actor) y contradecir (demandado)
respecto de la materia sobre la cual versa el proceso

• Competencia del juez: capacidad para administrar justicia dentro del


territorio en el cual ejerce su jurisdicción. se funda en los límites
territoriales, materiales y funcionales establecidos por la ley para que el
juez ejerza su jurisdicción. La competencia territorial se divide entre
jurisdicción nacional y provincial y dentro de cada una de ellas la

224
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competencia encuentra fundamento en la división del trabajo, en la


especialización y en la necesidad de que el juzgador se encuentre lo más
cerca posible del lugar de los hechos.
• Cumplir los requisitos formales para entablar demanda o formular
acusación. Todo planteo debe efectuarse respetando las formalidades
establecidas por la ley a tal efecto (art. 175 y 176 C.P.C.; arts. 315 y 316
C.P.P.).
SENTÉNCIALES: aquellos requisitos cuya concurrencia es necesaria para que
pueda ser pronunciada una sentencia valida sobre el fondo del asunto. Para esto
se requiere un procedimiento previo y completo que se haya cumplido según las
formas, tiempo y lugar.
3. ETAPAS
EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL
ORDINARIO (etapas esenciales)
• Introductoria: Él acto procesal propio o típico de esta etapa es la demanda
mediante la cual se opera la definitiva e integral introducción de las
cuestiones que serán objeto de la decisión final. En esta oportunidad, el
actor efectuará las afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes en
base a las cuales solicitará la tutela del derecho que invoca. Con respecto
al demandado, éste deberá contestar la demanda, ejerciendo de esta
forma su derecho de defensa
3 días para comparecer; 10 días para contestar la demanda. Solo se
ofrecerá aquí la prueba documental.
• Probatoria: las partes deben realizar un esfuerzo para arrimar al juez o
tribunal los elementos probatorios que acrediten sus pretensiones.
Se ofrecen las demás pruebas. El plazo de esta etapa es de 40 días que
puede prorrogarse por 20 días más.
• Discusoria: Los actos procesales que objetivan esta etapa son los
alegatos cuya finalidad es proporcionar al juez argumentaciones
favorables al fundamento de las respectivas pretensiones. Implica,
además, discusión crítica de la prueba.
Los plazos correrán por separado: 6 días para el actor y luego 6 para el
demandado
Se implementa ahora el alegato oral.
• Decisoria: es la última etapa esencial para el pronunciamiento de la
sentencia definitiva, poniendo fin al proceso y decidiendo sobre las
pretensiones de las partes. Deberá ser congruente, es decir que el juez
deberá resolver conforme a los hechos fijados en los escritos de la etapa
introductoria.
60 días para el dictado de la sentencia, prorrogable por 30 días más.

225
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ABREVIADO (etapas esenciales)


ARTÍCULO 418.- SE sustanciará por el trámite de juicio abreviado:
1) Toda demanda cuya cuantía no exceda de doscientos cincuenta (250) Jus;3
2) La consignación de alquileres;
3) La acción declarativa de certeza;
4) El pedido de alimentos y litis expensas;
5) Los incidentes;
6) Todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión
equivalente, y 7) Los demás casos que la ley establezca.

• Introductoria: 6 días para comparecer y contestar la demanda. En esta etapa las partes
ofrecen toda la prueba.
• Decisoria: 20 días
Eventualmente puede solicitarse la apertura de la etapa probatoria que durara 15 días.

EJECUTIVO

ARTÍCULO 517.- Se procederá ejecutivamente siempre que, en virtud de un título


que traiga aparejada ejecución, se demande una obligación exigible de dar una
suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable sobre bases que el mismo título
suministre.

ARTÍCULO 518.- Traen aparejada ejecución:


1) Los instrumentos públicos presentados en forma y los privados reconocidos
judicialmente o declarados tales. 2) Los créditos por alquileres o arrendamientos
de inmuebles…
• Preparación de la vía ejecutiva ARTÍCULO 519.- La vía ejecutiva podrá
prepararse solicitando que: 1) El deudor reconozca su firma, cuando el
documento no trajere directamente aparejada ejecución. 2) Para la
ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste si es
locatario o arrendatario, y en caso afirmativo, exhiba el último recibo. 3) El
tribunal señale el plazo dentro del cual deba hacerse el pago, si en el
último se estableciere un plazo incierto para que una obligación líquida o
liquidable conforme al art. 517.
ARTÍCULO 522.- En caso de locación, quedará preparada la vía ejecutiva
cuando el locatario confiese su calidad de tal durante el tiempo expresado
en la demanda y no exhiba recibos que acrediten el pago de los alquileres
que se reclaman, o el actor desconozca esos recibos.

3 Ver el valor del jus en https://www.abogado.org.ar/

226
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• Juicio ejecutivo propiamente dicho: ARTÍCULO 526.- Presentada la


demanda, si el título invocado trae aparejada ejecución, se ordenará sin
más trámite que se trabe embargo sobre bienes del demandado y que se
lo cite para que comparezca a estar a derecho en el plazo de ley, y de
remate para oponer excepciones dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, bajo apercibimiento. El embargo se hará por el valor
reclamado con más los intereses y costas provisorios que el tribunal fije. El
emplazamiento para estar a derecho no se efectuará si ya hubiere sido realizado
con motivo de las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva.

En el procedimiento PENAL
•la investigación penal preparatoria. Se ha conceptualizado como la fase eventual y
preparatoria del juicio, que cumple un órgano judicial en virtud de excitación oficial (de
la policía o del ministerio público) y en forma limitadamente pública u contradictoria ,
para investigar la verdad acerca de los extremos de la imputación penal, con el fin de
dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento)
Es llevada a cabo por el Fiscal de Instrucción, que detenta la titularidad de la
acción penal pública. Este funcionario carece de potestades jurisdiccionales, por
ello, ante la necesidad de ejercicio de alguna de ellas debe necesariamente
requerir la orden del juez de instrucción.
• la etapa del juicio (oral y público) es el epicentro del proceso penal que
tiene por fin establecer si se acreditaron o no, total o parcialmente, los
extremos argumentados fáctica y jurídicamente en la acusación con
certeza positiva fundada en la prueba examinada y contraexaminada por
las partes y recibida por el tribunal que declara por sentencia la relación
jurídica sustantiva basada en el debate oralizado en forma oral, publica,
continua y contradictoria.
• Etapa intermedia: tiene por finalidad ejercer un control de la legalidad de
la acusación. Ella se desencadena mediante la oposición que puede
ejercer la defensa del sujeto sindicado como autor del delito; consiste en
una instancia crítica que recae sobre la acusación y la resuelve el juez de
instrucción fundadamente.

En el procedimiento de FAMILIA
• Etapa prejurisdiccional previa de tránsito obligatorio para cierto tipo de
asuntos ante un funcionario especial que es el asesor de familia cuya
función primordial es la de avenir a las partes para lograr un acuerdo.
También puede ser llevada a cabo en los centros de mediación.

• Juicio común presenta 2 grandes momentos que se cumplen ante


diferentes órganos: juez y Cámara de Familia.

• Fracasada la secuencia prejurisdiccional se abre una etapa


intrajurisdiccional conciliatoria, que se desarrolla por ante el juez de familia.
227
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Ella abarca los actos de demanda, reconvención y sus respectivas


contestaciones, actividad que se cumple en un solo acto, conocido como
audiencia. También comprende el ofrecimiento y diligenciamiento de la
prueba, salvo la realizada que resulta recibida por la Cámara.
La segunda etapa, se visualiza en la denominada audiencia de vista de
causa, acto de suma trascendencia y de conclusión de la instancia que se
desarrolla ante la Cámara. Es un acto oralizado en la que se reciben las
pruebas, se interrogan a las partes y es posible requerir aclaraciones o
ampliaciones a los peritos. Luego se pasa al momento crítico del material
probatorio que se cumple a través de los alegatos. Finalizados, el tribunal
pasa a deliberar y dicta la sentencia.

En el procedimiento lABORAL
• De instrucción, conciliación: se lleva a cabo por ante el juez de conciliación
que cumple las funciones de un juez instructor, ya que ante él se traba la
Litis, en la audiencia de conciliación. Asimismo, recibe y despacha la
prueba, con excepción de la testimonial, confesional e inspección ocular,
las que deben ser diligenciadas por ante el tribunal de sentencia, esto es,
la Cámara del Trabajo.

• Juicio oral, público y continuo que se desarrolla ante la Cámara, que


presenta comprende la audiencia de vista de causa, en la que se
recepcionan las pruebas oralizadas y los alegatos. Por último, el tribunal
resuelve en forma definitiva sobre las pretensiones vertidas por las partes.

4. TIPOS O SISTEMAS PROCESALES


Concepto
Los sistemas procesales son los distintos modos de desenvolverse en el
proceso, examinado desde el punto de vista externo, y que tienen estrecha
vinculación con los principios formativos del proceso y la teoría de los actos
jurídicos procesales.
Sistema es una estructura orgánica diseñada por la ley teniendo en cuenta
ciertos principios o ideas rectoras que le imprimen caracteres que lo definen.
Caracteres
• Relatividad: los sistemas se presentan en forma prevalente y no pura.
• Intercambiabilidad: debido a los continuos cambios en la sociedad, los
diversos sistemas jurídicos van variando y se van acomodando a los
mismos.
• Neutralidad a los juicios de valor: los tipos procesales no son buenos ni
malos, ni justos, ni injustos en tanto se trata de formas metódicas con
cierto grado de abstracción. Entre dos sistemas no podemos decir que
228
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

uno sea mejor que otro, sino que uno sirve mejor que el otro para
determinados actos procesales.
Tipos

• DISPOSITIVO: (civil) es aquel que asigna a los particulares tanto la


iniciativa del proceso como el impulso posterior, teniendo la facultad de
fijar la cuestión fáctica, aportado los elementos probatorios y pudiendo
renunciar a ciertos actos del proceso. fijando así los términos exactos del
litigio determinando un límite y un deber para el juez que deberá
circunscribir su decisión a las pretensiones formuladas por las partes.
también serán ellas las que podrán decidir el momento en el que le ponen
fin al proceso.
• INQUISITIVO: (penal) es el juez o tribunal a quien le competen esos
poderes y los que deben actuar por si e investigar. Así el juez u otro
funcionario tendrán la facultad de investigar para arribar a la verdad
material con prescindencia de la actividad de las partes, proponiendo
elementos probatorios sin otro limite que la ley.
Sin embargo, ninguna de estas formas metódicas se manifiesta en forma pura,
si no que presentan combinaciones.
• ACUSATORIO: se desarrolla en los procesos penales. el juicio se
realizará en forma oral y pública. lo que caracteriza a este sistema es que
se separan las funciones del estado, instituyendo dos organizaciones, el
ministerio público (requirente) y los tribunales (decisión). la vigencia de
este sistema implica que el juez o tribunal deje de ser protagonista activo
de la búsqueda de la verdad y derive esta responsabilidad al ministerio
público. se basa en 3 ideas: - las partes se posicionan en un plano de
igualdad diferenciándose entre ellas y el juez – el método de debate debe
regirse por pautas éticas y comprender pautas bien diferenciadas. – el
juez será el órgano decisor independiente e imparcial.
• MIXTO: consiste en una combinación entre el sistema inquisitivo y el
acusatorio, esto se objetivo en el nuevo sistema cordobés en el cual se
introdujeron ingredientes del acusatorio al viejo sistema inquisitivo, estas
reformas son: que el trámite será impulsado inicialmente por el ministerio
fiscal que va a desarrollar la investigación preparatoria para recoger
pruebas que funden la acusación. y el juez controlará las tareas del
mismo, tanto en esta etapa como en la etapa del juicio en donde el fiscal
acreditará la prueba y el juez deberá solo juzgar.
• ORAL: es utilizado en el procedimiento penal, familiar y laboral. requiere
que la sentencia se funde solo en aquellas alegaciones que hayan sido
verbalmente expresadas por las partes ante el tribunal de la causa. este
sistema propicia la vigencia del principio de inmediación (comunicación
directa entre el juez, partes, y prueba), permite acelerar los trámites
judiciales al dotarlos de sencillez, favoreciendo al acortamiento de los
229
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

tiempos del proceso.


• ESCRITO: es utilizado en el procedimiento civil. cuando el tribunal
solamente pueda tener en cuenta el material procesal suministrado por
escrito o recogido en actas. todas las actuaciones deberán ser trasladadas
a la escritura. este sistema facilita el estudio y reflexión de los jueces ya que no
solo es un medio de expresión, sino también un medio de conservación,
permitiendo que las declaraciones queden fijas y permanentes y que en
cualquier momento puedan ser reconstruidas y examinadas.

• DOBLE INSTANCIA: propia de los procedimientos civiles. la existencia


de dos órganos jurisdiccionales que actúan en momentos diferentes del
proceso. la doble instancia supone conferir a un órgano de jerarquía
superior el poder deber de revisar por vía de recursos ordinarios la
apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por un
juez de primer grado en su resolución. así existiría un juez unipersonal
inferior y un órgano superior generalmente colegiado. Es ventajosa ya que
ofrecen mayores garantías por el número de sus componentes y por el
superior criterio y experiencia de estos, pudiendo las partes aportar
nuevos elementos probatorios y de defensa supliendo las omisiones
incurridas en la primera instancia para obtener una nueva decisión.
• ÚNICA INSTANCIA para los demás procedimientos, en donde la
sentencia dictada solo puede ser impugnada por vía de recursos
extraordinarios, las ventajas se fundamentan en su agilidad y vigencia de
la inmediación.

5. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN EL PROCESO


Son los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un
ordenamiento procesal cualquiera. Son las líneas directrices u orientadoras que
rigen el proceso.
• PUBLICIDAD: implica que los actos que se cumplan deban o puedan ser
conocidos por las partes, intervinientes o sociedad, ya que en el trámite
existe un interés público, que es el de garantizar la paz y justicia, logrando
así una mayor transparencia en la administración de la justicia y un control
adecuado de la actividad procesal. Esta publicidad se puede limitar o
restringir cuando pudiere afectarse a la moral o al orden público, u
ocasionarse perjuicios materiales o morales a los interesados.
• En el procedimiento civil rige este principio.
• En el procedimiento penal solo en los primeros momentos en la
investigación preparatoria efectuada por el fiscal.
• En familia y laboral rige el principio de reserva para proteger las
acciones privadas de los hombres y la intimidad.
• INMEDIACIÓN: contacto directo entre el juez las partes y las pruebas.
Esto se va a objetivar con la presencia de los sujetos ante el órgano
230
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

jurisdiccional, con la falta de intermediario entre las pruebas, personas y


juez, y por la identidad física del juez que tuvo contacto con las partes y
del que dictara sentencia. Se da con mayor vigor en los procesos orales.

• BILATERALIDAD: el debate procesal debe ser ordenado a fin de


preservar la igualdad de los contendientes al momento de hacer valer sus
derechos. Es también denominada principio de contradicción que
establece la idea de que toda decisión judicial debe ser tomada previo a
que se haya dado igual oportunidad a todas las partes de ser oídas, alegar
y probar. Este principio también se manifiesta en la obligación impuesta
por las leyes de hacer conocer a las partes las resoluciones que los jueces
hayan dictado, ya que hasta ese momento no obligaran a las partes.
• ECONOMÍA PROCESAL: importa la aplicación de un criterio utilitario en
la realización del proceso. Y se resume en dos ideas:
• economía de gastos: implica que el costo del juicio no sea un
obstáculo que impida a las partes su inicio
• economía de esfuerzos: implica lograr economía en el tiempo a
través de la – concentración: reunir toda la actividad procesal
posible en uno o pocos actos procesales. – eventualidad: las
alegaciones deben ser realizadas simultáneamente. – regulación
de los tiempos procesales: estableciendo plazos que sean
susceptibles de poder cumplirse y que sean flexibles.
• ADQUISICIÓN: significa que los resultados de la actividad de las partes
se adquieren para el proceso, independientemente de cuál de ellas haya
realizado tal actividad

REGLA PROCESAL

ADQUISICION: imposibilidad de volver a etapas ya pasadas.

Sub-eje temático 2: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:


2.1JURISDICCION
Concepto
La jurisdicción es un poder deber de ejercicio obligatorio ejercido por el estado a
través de órganos específicos a fin de dirimir mediante resoluciones fundadas
las cuestiones litigiosas que le son sometidas por los justiciables. Es la función
pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por
un órgano especial

231
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Caracteres
• Publica: lo ejercen órganos del estado mediante requerimientos de
particulares en civil y de los fiscales en penal. Persiguen fines públicos.
• Única: la función jurisdiccional corresponde exclusivamente al poder
judicial, tratándose de un poder único sin perjuicio de que este integrado
por un conjunto de facultades.
• Exclusiva: solamente es el estado quien está habilitado legítimamente
para administrarla a través de los órganos judiciales
• Excluyente: repele toda interferencia que pueda realizarse al respecto del
ejercicio de la función jurisdiccional (particulares, otros poderes).
Existiendo ausencia de subordinación de poderes.
• Indelegable: el estado designa a un juez para administrar la justicia hasta
su total agotamiento, esta delegación resulta absolutamente intransferible
para el juez.
• Inderogable: no puede ser modificada por voluntad de los justiciables
salvos casos especiales que la ley otorga a los particulares, pudiendo
elegir otros métodos para la resolución de su conflicto, siendo solo posible
si estos versan sobre derechos disponibles no afectando al orden público.
LIMITES
• Ámbito geográfico: la primera delimitación de la jurisdicción está dada por
una cuestión geográfica ya que la soberanía del Estado se ejerce dentro
de su límite territorial, por ende, la jurisdicción es ejercida solamente
dentro de los límites de su territorio. Comprende a todas las personas
humanas o jurídicas que habiten o se hallen instaladas en nuestro
territorio. También comprende todas las cosas muebles o inmuebles que
se encuentren situadas dentro del país.
• Caso concreto: el caso se compone de un conflicto de intereses que se
afirma como existente por un sujeto investido de poder de acción, este
caso deberá ser real, existente y actual. Así les está prohibido a los jueces
conocer casos abstractos, académicos o doctrinarios, que no tengan
fundamento jurídico o carezcan de interés actual para la persona que
reclama
• Excitación extraña: nuestro sistema procesal civil de carácter dispositivo
requiere para la actuación del órgano jurisdiccional de la excitación
extraña que se manifiesta habitualmente por la presentación de la
demanda o también por otros requerimientos por ejemplo la solicitud de
medidas preparatorias o cautelares. Esta excitación le competerá a un
sujeto procesal distinto del órgano judicial.
• La ley anterior: predetermina el accionar del juez tanto en el gobierno del
proceso (aspecto instrumental) como en el contenido de la decisión del
pleito (aspecto sustancial).

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2.2 COMPETENCIA

Concepto
Es la medida de la jurisdicción, toda vez que, si esta es el género, la competencia
es una especie dentro de aquella. Es la facultad que cada juez tiene para ejercer
la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio.
Hay 2 criterios:

• Objetivo: es la órbita jurídica dentro de la cual el tribunal ejerce su


jurisdicción.
• Subjetivo: aptitud o capacidad que la ley reconoce a cada órgano o
conjunto de órganos judiciales para ejercer sus funciones respecto de una
determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del
procedimiento.
Caracteres
• Debe estar fijada previamente por ley: el justiciable debe saber de
antemano que existe un órgano jurisdiccional con competencia atribuida
en la ley para conocer del asunto que le aqueja.
• Orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la
competencia ni modificarla en cuanto a su distribución.
• Indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos
indefectiblemente por él, salvo excepciones en que puede encomendarse
a otros órganos (art. 291 C.P.C.).
• Improrrogable: la competencia no es prorrogable, la distribución
pertenece a la ley y las partes no podrán conferir otras competencias ya
sea por razón de la materia, grado o valor a otro órgano jurisdiccional. La
competencia es prorrogable solamente cuando en el caso concreto no
prima el interés público y las partes, mediante un convenio escrito, hayan
elegido otro juez para que conozca el conflicto (expresa), o cuando una
de las partes realice actos que impliquen renunciar a la competencia del
juez determinado por ley y la otra no se oponga, ej. interponer demanda
ante un juez incompetente y que el demandado no se oponga (tácita).
Determinación de la competencia
La competencia es inmodificable en el sentido de que una vez establecida no
puede variar durante el transcurso del juicio. Así la competencia es determinada
por la situación fáctica y jurídica existente al momento de la iniciación del proceso
y ella es la que determina y la fija para todo el procedimiento aun cuando dichas
condiciones por circunstancias posteriores variaran.
Cuando determinados la competencia teniendo en cuenta la especialización y

233
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naturaleza de las causas, veremos lo siguiente: las diversas ramas del derecho
se hacen cada día más complejas por la mayor cantidad de situaciones que el
ordenamiento jurídico tiende a resolver y por las modificaciones sociales,
económicas o laborales, ello permite concluir que sería inconcebible que un
magistrado tuviera que conocer todas las ramas del derecho y resolver con
serenidad y justicia en cada una de ellas. A través de la competencia, a cada
magistrado se facilita la tarea de comprender cuál es la naturaleza de la cuestión
a resolver, el objeto del litigio, el estado civil de las personas, el valor económico
de la pretensión. Esto es lo que se denomina competencia material y permite
dividir la jurisdicción en civil, comercial, familia, penal, laboral, etc.

Competencia provincial:
De acuerdo al régimen de Estado Federal instituido en los artículos 5 y 75, inciso
12 de la C.N., nuestro Estado se caracteriza por la coexistencia de dos órbitas
judiciales: la de las provincias y la de la Nación.
El Poder Judicial provincial se encarga de todas las cuestiones relacionadas con
el derecho común ocurridas dentro de sus respectivos territorios, a excepción de
las materias expresamente delegas a la Nación, cuyo conocimiento compete a
la Justicia Nacional.

• Territorio: Corresponde así al congreso ejercer competencia exclusiva en


el territorio de la capital de la nación (propiedad del estado nacional) y
dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines
específicos de los establecimientos de utilidad nacional, conservando la
provincias y municipalidades los poderes de policía sobre estos
establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos
fines, así si esta finalidad no es afectada el caso caerá bajo jurisdicción
ordinaria.
• Materia: tendrán competencia para aquellos litigios que impliquen la
aplicación de la legislación federal: constitución nacional, tratados
internacionales, leyes dictadas por el congreso que regulen la actividad
de la nación y sus organismos.
• Personas:
• Causas en que la nación o alguno de sus entes sea parte
• Causas entre provincias o vecinos de diferentes provincias:
no favorecer al provinciano, solo se aplica a causas civiles,
serán vecinos cuando sean argentinos domiciliados en
diferentes provincias, este domicilio constara de la
residencia, más el ánimo de permanecer allí, por un plazo
no menor a 2 años. Esto no será necesario si la causa es
llevada a cabo por una tercera provincia.
• Causas en que es parte un ciudadano extranjero. Surgió por
la desconfianza que tenía el constituyente sobre los poderes
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judiciales de las provincias, no procede en laboral, ni por


delitos comunes. Los extranjeros son considerados como
las personas que residen en el territorio de la república
aunque no tengan constituido precisamente un domicilio con
todos los efectos legales de este.
• Causas en las que sea parte un estado extranjero,
embajada, embajadores, ministros o jefes de estado: si el
caso versara sobre actos de gobierno el sujeto u órgano
deberá consentir para ser llevado a cabo el juicio
(exequatur) y para los actos de mera tramitación no será
necesario el consentimiento.

Criterios para su determinación


• Criterio territorial: art. 6
• Criterio según la materia es el límite que la ley impone al juez para que
pueda resolver sólo ciertos asuntos relacionados con la rama del derecho
aplicable. Divide en razón de las diversas naturalezas de las causas y por
el criterio de especialización.
En la Provincia de Córdoba en razón de la materia, la competencia se
divide en los siguientes fueros: Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades, Penal, Laboral, Familia y Contencioso Administrativo.
• Fuero Civil y Comercial
• Fuero de concursos y sociedades
• Fuero penal
• Fuero laboral
• Fuero de familia
• Fuero contencioso administrativo
• Criterio funcional: impone una distribución de competencias entre
diferentes órganos con respecto a un proceso y se tiene en cuenta la
distinta actividad que desarrollan los jueces en juicio y tiene que ver con
el sistema procesal elegido. Si se trata de tribunales de doble instancia, la
organización supone un juez inferior que resuelve sobre el fondo del
asunto y un tribunal de jerarquía superior que revisa lo resuelto por el
inferior.
• Criterio por turno: que encuentra fundamento en razones que consultan a
una mejor división de trabajo y por aplicación de disposiciones de
características más administrativas que procesales
PRÓRROGA: esta forma de desplazamiento transmite la competencia a un juez
235
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que en principio resultaba incompetente.


Son prorrogables las cuestiones claramente patrimoniales y en relación al
territorio, sin embargo, no son prorrogables la competencia en razón del grado y
la materia.
La prórroga de competencia se encuentra expresamente regulada en los
artículos 2, 3 y 4 del C.P.C.
FUERO DE ATRACCIÓN: tiene aplicación en los procesos universales como los
juicios de sucesión y concursos o quiebras. El desplazamiento se justifica en la
necesidad de tratar en forma conjunta y simultánea todas las pretensiones
deducidas contra el caudal común.
De esta forma se otorga certeza al derecho que se declara en acciones
independientes pero que se encuentran vinculadas.
Al imponerse por razones de orden público por el hecho de que pueden verse
afectadas muchas personas, por lo general indeterminadas, el fuero de atracción
es improrrogable e irrenunciable y en consecuencia debe ser aplicado de oficio
por el tribunal.
Una vez concluido el juicio sucesorio o finiquitado la quiebra o el concurso, el
fuero de atracción también finaliza.

2.3 EL JUEZ O TRIBUNAL

El juez o tribunal es uno de los sujetos esenciales en el proceso, sin el juez no


puede haber un proceso propiamente dicho. Cumple la función jurisdiccional del
Estado y se encuentra compuesto por un juez o un conjunto impar de jueces.
El tribunal tiene a su cargo la administración de justicia y concurre con los otros
órganos del Estado al cumplimiento integral de la función judicial. Es un
presupuesto procesal esencial, que tiene la potestad de juzgar y cumple la
función realizadora del derecho.
Caracteres:
• Público: el tribunal es un órgano público creado para la administración de
justicia. Su representación física es un magistrado o funcionario del
Estado.
• Permanente: en virtud del artículo 18 de la C.N. el tribunal reviste el
carácter de permanente, prohibiéndose la constitución de comisiones
especiales designadas para resolver jurisdiccionalmente un caso
determinado. Los jueces no son permanentes sino inamovibles en el
cargo salvo renuncia, fallecimiento, jubilación o remoción
• Sedentario: no existen los tribunales ambulantes. Cada uno desempeña
sus funciones en un ámbito territorial determinado establecido como
sede.

236
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• Letrado: el juez debe tener título de abogado, además de otros requisitos


que la Constitución establece. Los jueces de paz no necesitan ser
abogados.
• Normativo: Solamente la ley puede crear, modificar o extinguir un
ordenamiento jurisdiccional. Fuera de la ley no puede haber organización
judicial.
INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN:
La recusación del juez es el medio por el que se exterioriza la voluntad de parte
legítima del proceso para que un juez determinado se separe de su conocimiento
por sospecharse, por algún motivo, de su imparcialidad. Es una garantía de
imparcialidad y un respaldo a la debida consideración de la magistratura.
Puede realizarse con o sin causa, en este último caso, se admite como garantía
para el litigante, pues le permite ejercer ese derecho cuando existiendo una
causal legal, le resulta dificultosa o imposible la prueba de los hechos, o se pueda
afectar la dignidad de la magistratura. Atento que este recurso ha sido utilizado
de manera abusiva para entorpecer los trámites, la jurisprudencia ha limitado el
recurso de la recusación sin causa a casos excepcionales y de interpretación
restrictiva
• Recusación sin causa: en el proceso civil, las partes podrán recusar sin
expresión de causa al juez, al entablar o contestar la demanda u oponer
excepciones dentro de los tres días de notificado el llamamiento de autos
para definitiva o el decreto de avocamiento. A uno de los miembros de la
Cámara y del Tribunal Superior de Justicia, dentro de los tres días de
llegados los autos ante el superior, de notificado el decreto a estudio o el
de integración del tribunal.
• Recusación con causa: el fundamento de este instituto se encuentra en la
extensión de la independencia del poder judicial a la persona del juez. Por

razones de economía y de seguridad jurídica, se establecen límites


temporales para deducir incidente de recusación con causa. Cuando la
causa de recusación fuese anterior a la iniciación del pleito, deberá ser
propuesta en el primer escrito que se presente. Cuando fuese posterior o
anterior no conocida, se propondrá dentro de los tres días de haber
llegado a conocimiento de la parte (art. 22 C.P.C.)
Causales de recusación: si bien la jurisprudencia analiza las causales de
recusación en sentido restrictivo para evitar el uso inadecuado del instituto, el
análisis debería realizarse en el sentido inverso y otorgar a las causas de
recusación un criterio amplio que atienda en principio al interés particular de
contar con un juez imparcial y que con posterioridad atienda al abuso en su
utilización. Por ello, los listados contenidos en los códigos adjetivos deberían
interpretarse con carácter enunciativo y no taxativo.
La INHIBICIÓN es el medio que permite que el juez, al concurrir alguna de las
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circunstancias anteriores, se aparte espontáneamente del conocimiento de la


causa.

SUB-EJE TEMATICO 3. PODER DE ACCIÓN – EXCEPCIÓN


PROCESAL 3.1 LA ACCION PROCESAL
Concepto
Ferreyra de la Rúa sostiene que el concepto más abarcativo de acción que es
que la presenta como “el poder de presentar y mantener ante el órgano
jurisdiccional una pretensión fundada en hechos jurídicamente relevantes con el
fin de obtener una decisión concreta y en su caso conseguir la ejecución de la
misma hasta su agotamiento”
Caracteres
• Es un poder general y abstracto con fundamento en la constitución
nacional
• La demanda y la requisitoria fiscal son los instrumentos para llevar a cabo
este poder de acción
• Es autónoma: ya q ya existe con independencia del derecho material
invocado que sirve como fundamento de la pretensión planteada.
• De carácter publica ya que se dirige a un órgano público y persigue fines
públicos
• Es realizador del derecho de fondo
PRETENSION
Afirmación por parte de actor o demandado de hechos jurídicamente relevantes
que exponen en la demanda o contestación, se trata de una declaración de
voluntad ante el órgano jurisdiccional afirmando la violación de un derecho
sustancial. Es el elemento que vincula a la acción con el derecho sustancial.
Elementos
Los elementos de la pretensión son los requisitos o exigencias legales que debe
exhibir una pretensión para ser completa y para poder ser asimilada o distinguida
de otra, estos elementos se refieren a los sujetos que participan en el trámite, al
objeto que se persigue y a la causa o motivo que la origina. Algunos autores
agregan la actividad y las alegaciones.
• Elemento subjetivo: son los sujetos activos o pasivos que en el proceso
civil serán el actor y demandado. Y en el proceso penal será el fiscal y el
imputado. Estos deben estar debidamente individualizados.
• Objeto de la pretensión: debe estar determinado y resultar posible e
idóneo. Puede ser mediato (clase de pronunciamiento que se reclama ya
sea una condena, declaración o constitución) o inmediato ( aquello que
efectivamente se pretende o bien de vida que se peticiona)
238
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• Causa de la pretensión: se vincula con el fundamento legal de la petición


que debe coincidir con el de la relación afirmada, suministrando así al juez
el límite concreto de la realidad dentro de la cual puede juzgar.
• Actividad: dimensiones de lugar tiempo y forma.
• Alegación: fundamentos de todo tipo para lograr la convicción del juez.

El ejercicio de la acción en el procedimiento civil, penal, laboral y de familia.


Requisitos, contenido, efectos
Palacio, define a la demanda como un acto que se funde con la pretensión del
actor, de modo simultáneo, “es la petición encaminada a lograr la iniciación de
un proceso, a cuyo efecto quien la formula ejerce y agota el derecho de acción
que le compete”.
En definitiva, es un acto procesal, un acto jurídico voluntario. A la vez es un acto
formal que debe cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos por las
leyes procesales: ser escrito y firmado. De esta manera constituye un documento
que tiene la siguiente importancia:
• Es el acto inicial que da origen a la relación procesal e influye en su
desarrollo.
• Abre la instancia y a partir de su admisión se cuenta el plazo para la
perención de la instancia.
• Pone en ejercicio a la jurisdicción y, con ella, a los poderes del juez, pero
al mismo tiempo los limita en tanto aquél no puede pronunciarse sobre
peticiones que no estén deducidas en la demanda.
• Establece lo relativo a la prueba
Contenido y requisitos
Contiene las afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes que justifiquen la
pretensión del actor. En su esencia la demanda constituye un silogismo: la
premisa mayor es la norma jurídica invocada, la menor, la relación de los hechos
y la conclusión, es el resultado al que arriba el actor entre ambas premisas y se
exterioriza en la petición.
. ARTICULO 175.- la demanda se deducirá por escrito y expresará:
1) El nombre, domicilio real, edad y estado civil del demandante; tipo y número
de documento de identidad.
2) El nombre y domicilio del demandado.
3) La cosa que se demande designada con exactitud. Si se reclamase el pago
de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido, cuando ello
fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende
del prudente arbitrio judicial.

239
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4) Los hechos y el derecho en que se funde la acción.


5) La petición en términos claros y precisos.
Efectos de la demanda
• Sustanciales: aquellos que se relacionan con la validez y vigencia de las
normas positivas de fondo:
• Interrupción de la prescripción: la presentación de la demanda
tiene por efecto la interrupción del curso de la prescripción
adquisitiva contra el poseedor y de la prescripción liberatoria contra
el deudor.
• Caducidad de ciertos derechos: son casos especiales regulados
por el derecho de fondo, y que implican caducidad de derechos,
casos relacionados con el derecho de familia (acción de nulidad de
matrimonio).
• Extinción de las opciones del actor: la presentación de la demanda
produce efectos respecto de diversas opciones que puede realizar
el actor desde que, elegida una, ya no le es posible solicitar la otra
prevista en la misma norma.
• Procesales: se relacionan con normas establecidas en la ley procesal
específica que regula el proceso:
• Apertura de instancia: la demanda es el acto mediante el cual se
pone en ejercicio el poder de acción, medio por el cual queda
abierto el juicio pues provoca la excitación de la jurisdicción,
referida al acceso al primer grado de instrucción del proceso y de
conocimiento de sus actos por el juez. Para el actor aparece la
carga procesal del impulso procesal para evitar la perención de la
instancia.

• Estado de litispendencia: con la interposición de la demanda, aun


antes de su notificación, se produce el estado de litispendencia, el
que será perfeccionado con la respectiva notificación.
• Competencia del juez respecto del actor: el actor al interponer la
demanda, hace una elección que puede implicar una prórroga de
competencia en razón del territorio.
• Objeto litigioso: salvo excepciones, el actor no podrá modificar el
objeto de la demanda. El demandado, mientras no reconvenga,
deberá limitarse a contestar sobre el objeto litigioso, sin poder
variarlo. Además establece un límite a los poderes del juez en la
sentencia, quien deberá pronunciarse sobre éste, manteniendo el
principio de congruencia.
• Confesión: interpuesta la demanda, los hechos expuestos por el
actor pueden implicar confesión de su parte, respecto de aquellos
acontecimientos lícitos no contrapuestos a la prueba rendida
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En el proceso civil, que por su carácter dispositivo requiere el impulso inicial y


también el posterior o de mantenimiento por parte del interesado;
En el proceso de familia o laboral, por ej., donde el impulso inicial es formulado
por el actor (demanda laboral o de familia) pero posteriormente, es el juez quien
mantiene vivo y da impulso al procedimiento hasta su efectiva finalización. En
efecto, en estos fueros el impulso procesal es de oficio (art. 41 Ley 7676 y 17
Ley 7987).
En materia penal, en razón del interés público involucrado, la acción es ejercida
por órganos del estado, esto es el Ministerio Público Fiscal, quien promueve las
actuaciones y ordena las medidas necesarias de investigación y de prueba. Ello,
más allá de la figura del Querellante Particular (art. 91 y 7 del CPP Cba.), que
acuerda la posibilidad al ofendido de constituirse al lado del órgano estatal, en
una suerte de litisconsorte, pero que no excluye ni limita en lo más mínimo los
poderes y dirección del proceso que efectúa el Fiscal.

3.2 EXCEPCION
Concepto
Según Clariá Olmedo, en una acepción genérica, la excepción “es un poder, es
toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor esgrimiendo
hechos modificativos, impeditivos o extintivos”.
La oposición de excepciones en sentido estricto importa para el demandado una
posibilidad de introducir objeciones fundadas en la falta de algún presupuesto
procesal, o dirigidas a poner de manifiesto alguna circunstancia sustancial.
Contenido

Está constituido por la afirmación de hechos con relevancia jurídica opuestos a


la pretensión del actor, que respecto de aquel presentan similitudes y diferencias.
Pueden ser
• Perentorias: son aquellas que en el supuesto de prosperar excluyen
definitivamente el derecho del actor de manera tal que la pretensión pierde
total posibilidad de volver a proponerse eficazmente.
• Dilatorias: son aquellas que en caso de prosperar desplazan
temporariamente el pronunciamiento del juez sobre la pretensión del
actor, pero no impiden que esta vuelva a proponerse una vez subsanados
los defectos de los que adolecía.
3.3 OPOSICIÓN A LA PRETENSIÓN. FORMAS EN EL PROCEDIMIENTO
CIVIL
Contingencias resultantes de la conducta del demandado en la
contestación de la demanda.

241
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• Contestación de la demanda: Notificada la demanda, nace para el


demandado la “carga” de contestarla. El demandado debe realizar este
acto procesal dentro del plazo legal según el tipo de procedimiento de que
se trate si no desea ser declarado rebelde; se trata de un plazo
improrrogable pero no perentorio, de allí que una vez finalizado no
precluye la oportunidad, salvo que el actor acuse rebeldía y el juez la
declare, a partir de esa declaración firme de rebeldía, precluye para el
demandado la facultad de contestar
En nuestro CPCCba se encuentra contemplada en el art. 192, el que
expresamente señala que “en la contestación, el demandado deberá
confesar o negar categóricamente los hechos afirmados en la demanda,
bajo pena de que su silencio o respuestas evasivas puedan ser tomadas
como confesión”.
La negativa general no satisface tal exigencia.
Deberá también reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas
y telegramas a él dirigidos que se acompañen, bajo pena de tenerlos por
reconocidos o recibidos, según el caso”.
Manifestación sobre los hechos: confesión o negación categórica: El
demandado debe efectuar sus manifestaciones sobre cada uno de los
hechos expresados en la demanda, de una manera rotunda y terminante,
sin vacilaciones ni reservas. Esas manifestaciones pueden consistir en
afirmaciones, aserciones o confesión. Reconocido un hecho por el
demandado se excluye respecto de él la prueba, puesto que desaparece
respecto de ese hecho el carácter controvertido.
• Actitudes omisivas: implica el incumplimiento de una carga procesal que
no debe interpretarse como una obligación ya que se trata del
requerimiento de una conducta de realización facultativa , normalmente
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una
consecuencia gravosa para él, como la presunción de culpabilidad. Estas
actitudes omisivas pueden presentarse cuando no cumple con la carga procesal
de compárese y constituir domicilio legal, o cuando no obstante de haber
comparecido no conteste la demanda ya que el silencio puede verse tomado
como el reconocimiento de la verdad.

• Comparece: cuando el demandado se presenta ante el tribunal por escrito


o personalmente, fijando domicilio legal, dentro del plazo de 3 días cuando
se encontrare en el lugar del juicio o si no dentro del plazo que el tribunal
establezca teniendo en cuenta las circunstancias.
• Reconvención: el demandado además de contestar la demanda puede
deducir una demanda reconvencional, introduciendo una nueva
pretensión dirigida contra el actor que podría haber motivado un juicio
independiente, sería como una contrademanda que se funda en principios
de economía procesal y debe guardar cierta correspondencia con la
plasmada en la demanda. Es necesario que concurran ciertos requisitos:
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competencia del tribunal y que puedan sustanciarse en un mismo trámite


quedando a salvo la posibilidad de plantear su pretensión en juicio
independiente.
• Reconocimiento de los hechos y los derechos: el allanamiento significa el
reconocimiento por parte del demandado de los hechos afirmados por el
actor y del derecho en el que estos se fundan. Puede ser expreso (emite
una declaración de voluntad en tal sentido durante el pleito) o tacita
(cuando la voluntad es inferida de actitudes asumidas). Puede ser total o
parcial cuando pueda allanarse de una pretensión si y de otra no, o
cuando en un caso con varios demandados algunos se allanen y otros no.
Ciertas situaciones de allanamiento no resultan vinculantes para el juez,
esto se da cuando no se tratan de derechos disponibles, pero sin embargo
podrán ser tenidos en cuenta al momento de dictar sentencia.

SUB-EJE TEMATICO 4: SUJETOS DEL PROCESO - ACTOS PROCESALES:


4.1. SUJETOS PROCESALES
En el proceso penal
• Necesarios:
• tribunal.
• El juez técnico: es quien evalúa los hechos y resuelve
conforme las reglas de la sana crítica racional, fundando su
decisión en forma lógica y legal debiendo explicitar lo
decidido.

• Juicio por jurados: este instituto surge en el proceso penal,


está compuesto por ciudadanos no letrados en derecho que
resuelven la existencia del hecho conforme su íntima
convicción. No teniendo que fundar su decisión, solo
expresando la inocencia o culpabilidad del imputado. El
jurado emitirá su decisión y el juez será quien aplique la ley
penal, pronunciando la condena fundada en D.
• Acusador. Fiscal: la acción penal fue asumida por el estado quien
tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, delegando este poder
en la fiscalía que por un lado realizara la investigación penal
preparatoria y por el otro ejercitara la acción penal mediante la
acusación. El fiscal será parte en el proceso, por lo que no es
imparcial como el juez.
• Imputado: es el polo pasivo, sujeto acusado de un delito sobre el
cual recaerá la pretensión punitiva, que se mantendrá en estado de
inocencia hasta el momento en que se dicte sentencia
declarándolo culpable, pero mientras el procedimiento penal este
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inconcluso, será objeto de coacción estatal debiendo tolerar


intervenciones en contra de su libertad, voluntad, o integridad
personal. Este en el ejercicio de su defensa tiene derechos activos
de intervención.
• Eventuales:
• querellante o víctima: el ofendido o victima puede ingresar al
proceso para propiciar que se le aplique una sanción al querellado.
Así el ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus
herederos, representantes legales o mandatarios podrán intervenir
en el proceso como querellante particular, sin perjuicio de ejercer
conjuntamente la acción civil resarcitoria, colaborando a acreditar
el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado. Es
decir que solo ejerce una función de ayuda ya que no es parte, a
fin de asegurar cumplimiento de la función punitiva del estado.
• El actor civil: puede ocurrir que por motivo del hecho delictivo surja
para la persona un derecho resarcitorio derivado de la
responsabilidad civil provocada por el hecho delictivo, surgiendo
por la regla de concentración que se pueda acumular dos
pretensiones una civil y otra penal, en un solo proceso. El actor civil
será quien despliegue esta pretensión indemnizatoria en el proceso
penal, que deberá contener todos los requisitos formales de una
demanda civil y si son varios los imputados podrá dirigirse contra
alguno de ellos o todos ellos. También podrá actuar en el proceso
para ayudar a acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad
civil del demandado contra el cual se pretende el resarcimiento.

En el proceso civil, familia y laboral son protagonistas el actor, el demandado


y el juez. En el proceso penal debe existir un órgano requirente (Ministerio
Público Fiscal), un órgano judicial y el imputado. Cada uno de los sujetos ejerce
poderes de raigambre constitucional. El actor tiene a su cargo el poder de poner
en movimiento el proceso como expresión del derecho constitucional de
peticionar ante las autoridades. El juez ejerce el poder de jurisdicción y el
demandado ejerce el legítimo derecho de defensa. Asimismo, todos ellos
precisan condiciones subjetivas de actuación.
El juez y el ministerio público deben ser designados conforme preceptos
constitucionales y estructurados de acuerdo a leyes orgánicas. Los particulares
deben contar con capacidad y legitimación reconocida y pueden intervenir a
través de sus apoderados o representantes.
Por último, los sujetos eventuales comprenden los auxiliares del tribunal y el
personal subalterno que colabora con el oficio judicial en calidad de secretarios
letrados, prosecretarios, jefes de despacho y demás auxiliares. También
comprende a patrocinantes, testigos, peritos, etc.

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APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

4.2 ACTOS PROCESALES


Concepto
Couture define al acto procesal como el "acto jurídico emanado de las partes, de
los agentes de justicia o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de
crear, modificar o extinguir efectos procesales".
Elementos
• Subjetivos:
• capacidad y
• voluntad
• Objetivos:
• Objeto: lo que se pide
• Causa: motivo por el cual se pide

• De la actividad:
• Tiempo: en qué oportunidad debe establecerse el acto procesal
• Lugar: el espacio donde se materializa el acto jurídico procesal
• Forma: los requisitos establecidos o formalidades que deben
cumplir los distintos actos procesales
Clasificación

245
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• Actos del tribunal:


• De decisión: resoluciones judiciales
• De comunicación: aquellos actos en los cuales se notifican a las
partes y a terceros
• De documentación: actos por medio de los cuales se deja
constancia del ejercicio de ciertos actos
• Actos de las partes
• Actos de obtención: persiguen la satisfacción de una pretensión o
contra la pretensión
• Actos de petición: se delimita el contenido de la pretensión,
demanda y contestación
• Actos de afirmación: tienen como fin ilustrar el fundamento de la
pretensión.
• Actos de prueba: tienen por objeto aportar relatos y documentación
• Actos dispositivos: persiguen crear, modificar o extinguir
situaciones procesales
• Allanamiento
• Desistimiento
• transacción
• actos de terceros: no son partes del acto, pero influyen dentro del proceso.
Pueden ser terceros con interés o sin interés. Por ejemplo, relato de
testigos

4.3 COMUNICACIÓN
Concepto
Palacio define actos procesales de comunicación o transmisión, como aquellos
que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes, de los terceros
(peritos, testigos. etc.) o de funcionarios judiciales o administrativos, sea una
petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial.
Medios de comunicación
• traslados y vistas
Traslados: providencia mediante la cual el juez ordena comunicar a una
de las partes algo solicitado por la otra
Vistas: similar al traslado, pero para comunicar algo a funcionarios (Ej.:
vista al Asesor de menores). No requiere ser contestado
246
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• audiencias: son los medios de comunicación no solo entre partes sino


entre estas y el tribunal, designándose a tal fin un determinado día y hora
para su recepción.
En general, son públicas, salvo que el tribunal disponga lo contrario por
resolución motivada. De lo ocurrido en la audiencia se labra un acta que
debe contener el nombre y la firma de los que hubieran intervenido.
• Oficios comunicaciones escritas dirigidas a los órganos judiciales, a los
funcionarios de otros poderes del Estado, a particulares ya entidades
privadas suscriptas, según los casos, por los jueces, secretarios o letrados
patrocinantes de las partes o peticionarios.
Pueden cursar a otro órgano jurisdiccional u otra autoridad a fin de
encomendarles el cumplimiento del alguna diligencia, de requerirles
informes sobre el estado de una causa, o la remisión de algún expediente,
etc.
• Exhortos son los medios de comunicación de un órgano jurisdiccional a
otro de igual jerarquía de la misma jurisdicción o de otra distinta con el
objeto de requerirles el cumplimiento de determinadas diligencias, o para
hacerles conocer resoluciones adoptadas con motivo de una cuestión de
competencia planteada por vía de inhibitoria. En Córdoba se utiliza entre
los tribunales de la provincia. (entre jueces)
• Mandamientos Se denomina mandamiento al medio de comunicación de
un Órgano jurisdiccional a otro de inferior jerarquía, con el objeto
requerirle el cumplimiento de determinadas diligencias (entre jueces)
• Suplicatorias Tradicionalmente se conoce como suplicatoria al medio de
comunicación de un órgano jurisdiccional otro de mayor jerarquía, sea la
misma jurisdicción o de otra distinta (entre jueces)

La notificación en el proceso
Notificaciones: son los actos procesales mediante los cuales se pone en
conocimiento de las partes o de terceros, el contenido de las resoluciones
judiciales
Artículo 143.- Las notificaciones se efectuarán: sistemas forma
1) A domicilio: por cédula o cualquier otro medio fehaciente. La cédula es
un escrito (hecho a máquina de escribir, por computadora o en formulario
impreso) firmado por el abogado o por el secretario o prosecretario del
juzgado, que tiene como fin comunicar una resolución judicial
La cédula debe contener

247
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• Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que


corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste
(domicilio real, constituido, denunciado
• Juicio en que se practica
• Juzgado y Secretaría en que tramita el juicio
• Transcripción de la parte pertinente de la resolución
• Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución
transcripta. En caso de acompañarse copias de escritos o
documentos, la pieza deberá contener detalle preciso de aquéllas.
¿Quién firma la cédula? Debe hacerlo el letrado patrocinante de la
parte que tenga interés en la notificación (y en algunos supuestos, el
síndico, tutor o curador ad litem notario, secretario o prosecretario). El
firmante debe aclarar su firma con el sello correspondiente. Serán
firmados por el secretario o prosecretario la cédula o instrumento que
lo notifique medidas cautelares o entrega de bienes y aquellos en que
no intervenga letrado, síndico, tutor o curador ad litem. Salvo
notificación notarial. También serán firmadas por el secretario, cuando
ello fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la
providencia, y el juez así lo ordene
2) En la oficina: mediante diligencia suscripta personalmente por el
interesado, su apoderado o patrocinante en el expediente. Cuando la
parte o su apoderado concurre al juzgado y deja una nota firmada en
el expediente expresando que se notifica de determinada resolución
3) Por retiro de expediente. El que retire el expediente (en préstamo)
queda tácitamente notificado de todas las resoluciones que haya en el
expediente.
4) Por edictos.
5) Por ministerio de la ley. Es la regla general en materia de
notificaciones: se presume que las partes quedan notificadas de todas
las resoluciones judiciales los días martes y viernes

4.4 PLAZOS PROCESALES


Concepto
Se llaman plazos el proceso a los lapsos preestablecidos para la realización de
los actos procesales, individualmente o en conjunto, o para el cumplimiento de
una actividad integrante de un momento procesal o aun de todo el proceso.
Clasificación
• por su origen:

248
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• Plazos legales: cuya duración se halla expresamente establecida


por la ley. Son la gran mayoría. Ej. Diez días para contestar la
demanda en juicio ordinario
• Plazos judiciales: aquellos que la ley permite que sean fijados por
el tribunal o por el juez. Ej. Plazo para comparendo cuando la
persona no se encuentre en el lugar donde se llevara a cabo el
juicio.
• Plazos convencionales: aquellos que por delegación legal se les
acuerda a las partes la facultad de fijarlos de común acuerdo. Ej.
Abreviación o suspensión.
• Por su oportunidad
• Iniciales: fijan el momento en que comienza o debe comenzar el
acto procesal, son menos numerosos que los finales. Ej. Las
audiencias no pueden fijarse hasta después de un determinado
número de días que el código establece o después de haber
realizado determinada actividad procesal.
• Finales: las que fijan el término o momento final. Ej. Los oficios y
exhortos relativos a las diligencias de prueba sean librados a más
tardar dentro del tercer día de que quede firme el decreto que los
ordena.
• Por el computo:
• Plazos individuales: son los que se conceden independientemente
a cada una de las partes para la ejecución de uno o más actos
procesales aunque se dé el caso de que actúe más de una persona
en la misma parte Ej. Contestar la demanda, oponer excepciones,
interponer recursos.
• Comunes: plazos que se acuerdan en forma conjunta a todos los
litigantes a fin de que realice uno o más actos procesales de la
misma índole. Ej. Plazo de prueba.
• Por las personas a quienes afectan: Normalmente se refieren a las partes
pero también pueden referirse a actividades que deben realizar el juez,
tribunal o sus auxiliares. Ej. Plazo para dictar resoluciones judiciales.
• Por sus efectos:
• Ordenatorios: están fijados por la ley procesal a fin de que los actos
procesales se cumplan con un orden pero su incumplimiento no
acarrea ninguna consecuencia gravosa. Ej. plazos para el dictado
de decretos.
• Prorrogables. Tienen la posibilidad de extenderse a un número
mayor de días que los señalados por la ley o por el juez.
• Improrrogables: no tienen la posibilidad de extenderse más allá de

249
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lo señalado por la ley o por el juez. Se debe distinguir en este grupo


los plazos no fatales: requieren un acto de la parte contraria para
producir la caducidad del acto procesal. Las partes podrán
cumplirlos no obstante estar vencido el plazo, mientras no se les
haya acusado de rebeldía. Fatales o perentorios: aquellos que
vencidos, producen la caducidad del derecho sin necesidad de
actividad alguna del juez ni de la parte contraria. Ej. Plazo para
interponer recursos.

4.5 SANCIONES PROCESALES


Concepto
Son conminaciones de invalidez que se ciernen sobre los actos procesales
viciados del proceso y que tienden a resguardar la regularidad del mismo.
Para algunos autores las sanciones serian cuatro: caducidad, preclusión,
inadmisibilidad y nulidad; Claría Olmedo sostiene que son dos; nulidad e
inadmisibilidad; la caducidad es la extinción del poder de actuación por el
vencimiento del plazo y la preclusión es la extinción del poder de actuación por
agotamiento, por haberlo ya usado, son estas, causales de sancionabilidad,
juntos con otras; irregularidades formales, etc.
• La inadmisibilidad: está impide el ingreso del acto irregular, evita que
produzca cualquier efecto. Es una sanción preventiva de nulidades: sanea
u resguarda al proceso de actos viciados. Rechazo in limine. Ejemplos:
demanda que no cumple los requisitos establecidos por la ley. Recurso
presentado fuera de plazo, escrito sin firma del abogado. Se dirige contra
actos de sujetos no oficiales, partes o terceros. El tribunal puede y debe
declararla de oficio, no hay inadmisibilidad a pedido de parte. No implica
un pronunciamiento sobre el fondo: acto inadmisible no es lo mismo que
acto improcedente.; y como es claro la única vía para aplicar la sanción
de inadmisibilidad es una declaración oficiosa del tribunal.
• La nulidad procesal: puede definirse como "el remedio tendiente a
invalidar tanto resoluciones judiciales cuanto actos procesales anteriores
a ellas que no reúnen los requisitos indispensables para la obtención de
su finalidad". Borra los efectos ya cumplidos e impide que produzcan otros
efectos en el futuro. La regla es que la nulidad sea declarada por el tribunal
a pedido de parte, pero en ciertos casos puede y debe ser declarada de
oficio si se cumplen dos aspectos:
• Que el vicio sea manifiesto.
• Y que no haya sido consentido por el interesado.

SUB-EJE TEMATICO 5. TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL

250
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5.1 LA PRUEBA
Alsina define la prueba como la comprobación judicial, por los modos que la ley
establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho
que se pretende.
Palacio la define como la actividad procesal, realizada con el auxilio de los
medios establecidos por la ley, y tendientes a crear la convicción judicial sobre
la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como
fundamento de sus pretensiones o defensas.
• se conoce por medio de prueba a la vía o camino o procedimiento
establecido en la ley procesal para introducir en el proceso, válidamente,
el elemento de prueba. (testimonial)
• elemento de prueba es todo dato o circunstancia que, introducido en el
proceso, provoca conocimiento sobre algún hecho, para su posterior
valoración. (testimonio)
• órgano de prueba es la persona o el documento que contiene el elemento
de prueba y lo trae al proceso. (Testigo)
OBJETO DE PRUEBA
Se halla constituido por los hechos invocados en las alegaciones, debiendo
entenderse por hechos, todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o
internos susceptibles de percepción o deducción.
Para Alsina objeto de prueba son los hechos que se alegan como fundamento
del derecho que se pretende.
• Ser controvertidos
• Ser conducentes para la decisión de la causa
Podemos inferir que el objeto de prueba:
• Está constituido por hechos externos o internos que puedan ser objeto de
conocimiento
• Que para que sean objeto de conocimiento deben ser susceptibles de
percepción (por los sentidos) o deducción (por la razón)
• Cualquiera sea su naturaleza: física, psíquica o mixta.
• Hallarse controvertidos por las partes y afirmados por ellas
• Ser hechos que conduzcan al esclarecimiento de la cuestión controvertida
No son objeto de prueba:
• Los hechos no afirmados por las partes
• Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra

251
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• Los hechos notorios


• Las máximas de la experiencia
• Conocimiento privado del juez
• Hechos presumidos por la ley
• Las normas de nuestro ordenamiento por la ley
5.2 PRINCIPIOS DE LA PRUEBA
• Admisibilidad: es el acto por el cual se permite el ingreso o práctica de
la prueba, con independencia de su eficacia, se le puede conceder el
crédito inicial o hasta que sea desvirtuado. Es el principio de dar entrada
a una prueba.
• Libertad: implica que las partes y el juez deben gozar de libertad para
obtener todas las pruebas que sean útiles pertinentes a la averiguación
de la verdad, salvo que por razones de moral y de orden público no
puedan ser realizadas. Este principio se resuelve en otros dos:
• libertad de medios de prueba
• libertad de objeto de prueba.
• Pertinencia: la prueba que puede producir la convicción del juzgador es
la que resulta útil, idónea y pertinente para demostrar las afirmaciones
controvertidas. Este principio se relaciona con el de economía procesal y
tiende a evitar que uno de los litigantes dilate innecesariamente el
proceso con pruebas impertinentes.
Negligencia procesal: es el abandono o falta de diligencia en la
tramitación de los juicios. En ella pueden incurrir tanto los funcionarios
judiciales y sus auxiliares o subordinados, cuanto las partes y sus
representantes o patrocinantes. La negligencia procesal tiene dos formas
de sanción:
• una es la pérdida del trámite o actuación no cumplidos o no
reclamados a tiempo,
• otra es la pecuniaria, que puede imponerse para el pago de las
costas o de parte de ellas, al mandatario negligente o a éste
conjuntamente con la parte y su patrocinante. (caducidad y
prescripción).
• Publicidad: se relaciona con el principio de contradicción, en tanto implica
que las partes deben tener igual oportunidad para conocer la prueba,
participar en su producción, impugnarlas, discutirlas y valorarlas, además
de conocer la valoración efectuada por el juez al dictar sentencia.
5.3 PROCEDIMIENTO PROBATORIO

252
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Se pueden distinguir dos momentos o etapas fundamentales

• Introductivo o práctico, que comprende los actos cumplidos por todos los
sujetos del proceso, que persiguen el ingreso definitivo en él de todos los
elementos probatorios, etapa que se integra por:
• El ofrecimiento de la prueba: consiste en un anuncio de carácter
formal, realizado por las partes en el escrito pertinente, no
existiendo para ello fórmula sacramental alguna, siendo suficiente
que del escrito surja claramente el ánimo de ofrecer al juez la
proposición de medios de prueba de donde, posiblemente, han de
surgir los elementos de convicción que tiendan a acreditar o
desacreditar los hechos que se invocan.
• Recepción de la prueba: a las partes les incumbe la elección de
los medios de prueba de que han de valerse en el proceso; al juez,
en cambio, le incumbe admitir o no admitir los medios de prueba
por ellas ofrecidos.
• La admisión es el acto procesal por el cual el juez accede a que
un medio de prueba determinado, ingrese al proceso como posible
elemento de convicción, ordenando agregarlo o practicarlo según
el caso.
• Finalmente, el Tribunal dictará un decreto o proveído admitiendo
la prueba, si se cumplen las condiciones analizadas, o
rechazándola en su caso, y en el cual fijará las audiencias a los
fines de recepcionar las declaraciones testimoniales ofrecidas, la
absolución de posiciones, el sorteo de peritos, ordenará librar los
oficios requeridos, etc.
Diligenciamiento de la prueba: una vez ofrecida la prueba, y
admitida por el tribunal, se inicia este momento. El diligenciamiento
de una prueba, consiste en el conjunto de actos procesales que es
necesario cumplir para introducir a la causa los distintos elementos
de prueba que tiendan a acreditar la veracidad o falta de veracidad
de las afirmaciones de hechos que interesa a un proceso.
Introducción definitiva: finalmente, ocurre cuando la prueba
oportunamente ofrecida, admitida y diligenciada, se agrega, se
incorpora a la causa, por ejemplo, la declaración del testigo, el
dictamen pericial, y de esta manera el elemento probatorio queda
incorporado al proceso.
• Momento valorativo, que constituye del segundo momento del
procedimiento probatorio, de carácter eminentemente intelectual, que a
su vez se manifiesta en dos momentos consecutivos y precisos.
• El primero, que corresponde a las partes: esta valoración se
materializa en los alegatos, como paso anterior al momento

253
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decisorio. En éstos las partes hacen mérito de la prueba rendida


valiéndose, para ello, de argumentaciones favorables a sus
pretensiones o defensas, con la finalidad de convencer al tribunal y
obtener finalmente una decisión que satisfaga sus intereses.

• El segundo momento, consiste en la intervención del juez o


tribunal, que está limitada a la recepción de los alegatos, y una vez
agregados al expediente, queda la causa en estado de dictar
sentencia; correspondiendo ahora al juez analizar los elementos
de convicción incorporados al proceso, para fundar su decisión,
conforme al último paso o momento del procedimiento que es la
valoración de la prueba.

LA VERDAD JURÍDICA OBJETIVA


Es corriente sostener en doctrina que la verdad obtenida mediante el proceso
judicial con respecto a los hechos de la causa, en cuanto perseguida como
finalidad inmediata tiene unas veces alcance material o histórico y otras veces
un alcance meramente formal.
• Lo primero constituirá una exigencia del proceso penal, que procura llegar
a la verdad histórica de lo acontecido según la prueba obrante en la
causa,
• y lo segundo se advertirá en el proceso civil, donde el hecho queda fijado
conforme a lo que las partes quieren, con exclusión de la averiguación de
la verdad.

5.4 VALORACION DE LA PRUEBA SISTEMAS


• Pruebas legales: ley fija las reglas abstractas que señalan al juez la
conclusión que forzosamente deben aceptar en presencia de
determinados medios de prueba, en virtud de reglas de experiencia que
logran dar certeza a estas presunciones. Así cuando las pruebas reúnan
determinadas condiciones el juzgador deberá darse por convencido. Con
el paso del tiempo se fue excluyendo ya que limita al juez en su búsqueda
de la verdad, pero no se ha excluido del todo, subsiste en forma
combinada con el de sana crítica racional. Ej. Se impone el sistema de
pruebas legales para acreditar nacimiento, defunción, cambio de estado.
• Sana crítica racional: es el sistema de mayor vigencia y actualidad en los
códigos modernos. El juez utilizara para la valoración de pruebas las
reglas del pensamiento humano (reglas de la lógica) y las combinara con
las reglas de la experiencia. Las reglas de la lógica son únicas y
permanentes ya que suponen estructuras vacías que valen para todos los
contenidos, mostrándonos la correcta forma de razonar.
• identidad: hecho predicado en la norma debe ser equivalente al
hecho acreditado
254
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

• contradicción: dos juicios opuestos entre sí en una posición


contradictoria no pueden ser ambos verdaderos

• tercero excluido: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente


no pueden ser ambos falsos por lo tanto uno es verdadero.
• razón suficiente: todo juicio necesita de una razón suficiente que
justifique lo que en juicio se afirma o niega.
• Sistema de libre convicción: tiene sentido histórico y escasa vigencia, es
el que utilizan los jueces de paz o no letrados en pequeñas causas o
ciertos asuntos de familia o los tribunales colegiados. Ellos no deben
basarse en las pruebas aportadas, si no que el juzgador a través de sus
propios conocimientos, experiencia, ideas etc., fundara la controversia en
su propia discrecionalidad.

5.5 CARGA DE LA PRUEBA


Conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los
hechos denunciados por ellos.
• En civil ,laboral y familiar está a cargo de quien alegue la existencia de
un hecho controvertido que se funde en un derecho cuyo reconocimiento
se pretenda o que impida su constitución o modifique o extinga un derecho
existente (esto se refiere tanto al actor como el demandado). Así para las
partes la carga de la prueba funciona como una regla de conducta a priori
y para los jueces una regla de conducta a posteriori, ya que en caso de
negligencia de alguna de las partes que incurriera en actitud omisiva al
respecto podrá recién al momento de dictar sentencia analizar si existe
ausencia o insuficiencia de la prueba y ordenar de oficio algunos medios
de prueba, provocando de todas formas consecuencias adversas para el
incumplidor.
• penal: no es propio hablar de la carga de prueba ya que rige el principio
de inocencia y el imputado nada debe probar aunque está facultado para
aportar en defensa de sus interese. Se encargaran los fiscales atendiendo
a los fines públicos del proceso. También se da en esta materia lo que se
denomina inversión de la carga probatoria: que ocurrirá cuando se dé por
existente o inexistente un hecho si concurre con otro antecedente,
imponiendo a la parte contraria y no a quien afirma el hecho a realizar el
esfuerzo probatorio. Ej. Un auto choca a un peatón, bastara solo que la
parte actora acredite la intervención de la cosa (auto) para que surja la
responsabilidad para la otra parte. Solo en el campo de la responsabilidad
extracontractual.
Concepción clásica y reformulación: la teoría de la carga de la prueba
presenta planteos diferenciados de la formulación clásica. Esta nueva
255
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

formulación es conocida como la teoría de las cargas probatorias dinámicas que


se basa en una visión solidarista de la carga de la prueba.

El derecho procesal clásico elaboro reglas que especificaron a quien le


correspondía el animus probandi, tratando a la problemática como si fuera algo
estático.
Así esta nueva teoría considera que la regla tradicional que postula que el actor
debe probar los hechos afirmados y el demandado los que le sirven de
fundamento a su excepción; si es aplicada rígidamente en algunos casos se
puede producir una resolución injusta. Propiciando al efecto cambiar las reglas
de la carga probatoria en sentido de atribuirla teniendo en cuenta la posición de
los sujetos con relación a la posibilidad de suministrar el elemento probatorio.
Tratándose de una exigencia que se deriva del deber de colaboración y de los
poderes del juez para imponer a una de aquellas partes la carga probatoria sobre
hechos que de acuerdo al principio tradicional no le hubiera correspondido. Esto
se da por especiales conocimientos de los hechos a probar, por razones de
habitualidad, económicas entre otras, desplazándose así la carga de la prueba a
quien tiene mayor facilidad para aportarla. Ej. Mala praxis médica.
Responsabilidad probatoria en el proceso penal
En nuestro sistema penal, las doctrinas precedentemente enunciadas resultan
inaplicables por cuanto:
El estado de inocencia impide que se obligue al imputado a aportar prueba
acerca de aquella y mucho menos sobre su culpabilidad. No tiene el deber de
probar nada.
Nuestro sistema reposa en el carácter público del interés represivo, por lo que la
obligación de investigar la verdad y de aportar en consecuencia las pruebas
necesarias, incumbe al estado a través de sus órganos predispuestos, sin que la
actividad probatoria y el objeto de la prueba puedan encontrar límites derivados
de la conducta de las partes. La responsabilidad que nace para el Ministerio
Público por imperio de la ley 8123 durante la etapa del juicio, por la cual el
ofrecimiento de prueba es de su exclusiva competencia, no pudiéndola suplir el
tribunal de oficio, no responde a la teoría de la carga probatoria pues el fiscal,
objetivamente, está obligado a efectuar dicho ofrecimiento, de la misma forma
que el juez está obligado a juzgar.
La actividad probatoria en el proceso penal no es una simple verificación, desde
que ésta presupone una afirmación previa, y lo que se pretende es reconstruir
objetiva, imparcial, histórica y libremente el hecho hipotético que supone delito.

SUB-EJE TEMATICO 6: ACTOS RESOLUTORIOS – LA IMPUGNACIÓN


PROCESAL – MEDIDAS CAUTELARES
6.1 SENTENCIA
256
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Concepto
Es la resolución jurisdiccional que pone fin al proceso en el cual se dicta y
resuelve en definitiva la cuestión litigiosa.

Requisitos de forma y fondo


• Extrínsecas (forma)
• La exigencia de que la sentencia se otorgue por escrito y en
idioma nacional
• Se mencione lugar, fecha ,tribunal y causa
• Se la numere y se expida en doble ejemplar
• Lleve la firma del juez o jueces en caso de tribunal colegiado
• Intrínsecas (fondo) Estas formalidades están relacionadas con las partes
de la sentencia a los cuales nos hemos referido. Dentro de cada una de
estas partes existen requisitos de forma cuya inobservancia trae
aparejada nulidad.
• Resultados o vistos: la sentencia debe bastarse en si misma
(principio de autosuficiencia), es decir que su sola lectura debe ser
suficiente para conocer y entender cuáles fueron las pretensiones
de las partes, incidentes ocurridos, pruebas producidas, alegatos y
como resolvió el tribunal en consecuencia. El principio de
congruencia exige que las partes dispositiva se adecue
rigurosamente a los sujetos, objeto y causa que individualizan la
pretensión y oposición, pronunciándose sobre toda la demanda y
la reconvención, en su caso, y no más allá de los límites de ella.
De allí que si se ha demandado a José Gómez, no se condene a
Juan Pérez; o que reclamada una cosa a título de tenedor se
mande a entregarla a título de dueño; o se declare un divorcio por
adulterio cuando esta causal no ha sido articulada.
• Considerandos: en esta parte de la sentencia se impone la
aplicación de las reglas de la sana crítica, la que incluye los
principios lógicos de identidad, tercero excluido, contradicción y
razón suficiente. Estos 2 últimos de fundamental importancia, ya
que hacen a la coherencia. El principio de contradicción se formula
diciendo que, si hay 2 juicios, de los cuales uno afirma y otro niega
la misma cosa, es imposible que ambos sean verdaderos al mismo
tiempo. El principio de razón suficiente expresa que no puede
hallarse ningún hecho verdadero o existente ni ninguna
enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que
sea así y no de otra manera.
• Parte resolutiva el juez procede a plasmar su conclusión.
Clasificación
257
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Existen diversos criterios para clasificar a la sentencia: en base a distintos


parámetros:

• Según la naturaleza de la pretensión, es decir, el objeto del proceso, se


establecen dos categorías de sentencia:
• las de conocimiento
• declarativas: es aquella en la cual el juez se concreta
simplemente a determinar la certidumbre o no respecto de
una situación que mostro incierto durante el proceso
• constitutivas es aquella que crea, modifica o extingue un
estado jurídico: divorcio, adopción, filiación, etc.
• de condena es la que impone el cumplimiento de una
prestación contenida en la pretensión del actor.
• de ejecución Son las que establecen el cumplimiento de una
condena o las que ordenan Ia efectivización de un título ejecutivo
que trae aparejada ejecución
• Según el éxito obtenido en el juicio
• Estimatorias aquellas que satisfacen la pretensión del actor
• Desestimatorias deniegan la pretensión del actor
• según se admitan recursos o no en contra de ellas En esta división se
hace hincapié en la admisión o no de interposición de recurso en contra
de la sentencia. Las sentencias firmes no los admiten, y las no firmes
pueden ser impugnadas
• según la instancia en que se dicta: de primera, segunda o ulterior instancia
• según los efectos de la sentencia. pueden clasificarse aquellas
susceptibles de ser cosa juzgada en sentido formal o en sentido material

Fundamentación
Artículo 326.- Toda decisión definitiva deberá tener fundamentación lógica y
legal, bajo pena de nulidad.
Principio de congruencia
Artículo 330.- El tribunal deberá tomar por base en la sentencia la exposición de
los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación o de
ampliación, en su caso.
6.2 COSA JUZGADA

Clases
• en sentido formal: se configura cuando a pesar de ser firme e irrevocable
258
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

la sentencia dentro del proceso en el cual se dictó, sin embargo la causa


allí resuelta puede ser nuevamente discutida en un proceso ulterior. Es
decir, carece del atributo de indiscutibilidad. Tal es el caso de la sentencia dictada
en un juicio ejecutivo que, sin embargo, y a pesar de que se proceda a la
ejecución ordenada en ella, permite que la causa sea discutida por vía ordinaria.
Esto ocurre porque en el juicio ejecutivo no se permite discutir la causa de la
obligación y por ende, se trata de cuestiones no resueltas que ameritan la
sustanciación de otro proceso. La doctrina entiende que no estamos ante una
autoridad de cosa juzgada.

• Cosa juzgada material o sustancial: se trata de aquella sentencia que ha


quedado firme, es irrevocable y no admite discusión posterior por la
misma causa; no se puede ir más allá, no admite supuesto contrario
alguno; en consecuencia, es un presupuesto de la conclusión que torna
vano todo logicismo que intente desconocerla.
Efectos de la cosa juzgada material: Una vez que la sentencia que resuelve
acerca de las pretensiones de las partes ha sido dictada y ha quedado firme,
esto es, no susceptible de recursos ordinarios o extraordinarios, aparece la res
iudicata o cosa juzgada. Sin embargo, su sola existencia puede no alcanzar para
satisfacer en forma real y efectiva las pretensiones de quien salió victorioso. Si
se trata del actor, si bien su pretensión ha sido declarada cierta, será necesario
que el demandado satisfaga su derecho cumpliendo con la obligación impuesta
por la sentencia. De no hacerlo será necesario forzarlo judicialmente. Para que
esto sea posible deberá efectuar una acción de ejecución de sentencia que tiene
fundamento en la cosa juzgada, por cuanto ésta es la que le proporciona el actio
iudicati.
Ahora bien, para que la actio iudicati sea procedente, será necesario que la
sentencia firme adquiera ejecutoriedad. Y una sentencia firme hará ejecutoria
cuando haya vencido el término ordenado en ella dentro del cual el condenado
debe cumplir con la obligación impuesta. En consecuencia, para que proceda la
actio iudicati, será necesario que la sentencia esté firme y ejecutoriada.
6.3 IMPUGNACION PROCESAL

Concepto
El instituto denominado “impugnación”, es definido por Couture como el poder y
actividad de atacar, tachar o refutar un acto del proceso judicial (por ejemplo: un
documento, una declaración testimonial, un dictamen de peritos, un proceso,
etc.) con el fin de obtener su revocación o invalidación.
Dentro del concepto de impugnación, que constituye el género están
comprendidos como especies: los recursos (como el de apelación, casación,
directo), los incidentes de reposición y aclaratoria, el incidente de nulidad (art. 76
y ss. del C.P.C.Cba.); la acción de revisión, denominada incorrectamente por l
art. 395 del CPC como “recurso” y las excepciones o defensas que puede ejercer
el demandado.
Fundamentos

259
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

Motivos o causales de impugnabilidad: alude a la pregunta ¿qué se impugna?


La impugnación en general y el recurso en particular, procuran eliminar errores
o vicios inherentes a ciertos actos procesales.
Mediante el poder de impugnación se procura que los actos procesales
(resoluciones judiciales, actos de partes y de terceros intervinientes en el
proceso) sean justos, como condición indispensable para obtener la paz social,
pero además de justos, que los mismos respeten las disposiciones establecidas
por las leyes de procedimiento, como medio de salvaguardar en última instancia,
los derechos y garantías constitucionales (derecho al debido proceso adjetivo,
derecho de defensa en juicio, derecho al juez natural, derecho a la “nulla poena
sine previa lege”) Es decir, que los actos procesales vistos en su faz dinámica
deben respetar os principios técnicos jurídicos por los cuales se orientan en el
proceso moderno, pero además de ello, se requiere que el acto procesal sea
“justo” en cuanto a su conformidad con las reglas ético jurídicas por las cuales
se determina la licitud o ilicitud de la conducta humana, con el fin último de
proveer a una mayor tranquilidad del orden establecido.
Efectos
El estudio de los efectos de las impugnaciones en general y de los recursos en
particular, significa analizar las consecuencias inmediatas de la instancia
impugnativa o recursiva.
Debemos tener en cuenta que los efectos que desarrollaremos tienen cada uno
de ellos su efecto opuesto, pudiendo en muchos casos aplicarse uno de los
efectos a la regla y el otro a las excepciones cuando ambos funcionan para el
mismo medio o vía impugnativa, como ej.: el recurso de apelación tiene por regla
efecto suspensivo o excepcionalmente no suspensivo (art. 558 del CPCCba), o
ese recuso tiene por regla tramitación inmediata (art 368 y ss. del mismo cuerpo
adjetivo) y como excepción el carácter diferido.
• Efecto devolutivo o no devolutivo: Se entiende por efecto devolutivo la
remisión del fallo apelado al superior que está llamado, en el orden de la
ley, a conocer de él. No hay propiamente devolución, sino envío para el
reexamen. La jurisdicción se desplaza del juez recurrido al juez que debe
intervenir en la instancia superior. Digamos que sobre el fundamento del
recurso debe escrutar y expedirse, por regla general, un órgano
jurisdiccional distinto y de mayor jerarquía (tribunal de alzada o ad quem)
que el que dictó la resolución impugnada (a quo). Es el denominado
efecto devolutivo. Este efecto es típico de los recursos propiamente
dichos y conlleva el efecto suspensivo. Cuando adolece de este efecto
devolutivo, más que recurso es un incidente.
• Efecto suspensivo o no suspensivo: Consiste en la paralización
provisional de las consecuencias del acto atacado
• Efecto personal o extensivo (o comunicante): El efecto personal consiste
en que una vez interpuesta una impugnación o un recurso contra
260
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

determinada resolución judicial, y salvo el caso de adhesión, sólo será

beneficiado por el resultado favorable del pronunciamiento que resuelva


esa impugnación, el litigante que
Clasificación
• Ordinarios y extraordinarios
• Ordinarios :
• Reposición
• Apelación
• Recurso de queja o directo
• Extraordinarios
• De casación
• De inconstitucionalidad
• De revisión
• De instancia única e instancia plural
• Positivos y negativos
• Positivos: aquellos que procuran modificar, completar o sustituir la
resolución que se impugna
• Negativos: solo buscan hacer caer, anular, cesar, dejar sin efecto
una resolución judicial.
EL INCIDENTE IMPUGNATIVO:
Vía con que cuentan las partes para instar al mismo tribunal que dictó la
resolución, su revocación o anulación. No tiene efecto devolutivo y generalmente
se dirige contra resoluciones de naturaleza procesal.
Incidente de Nulidad: El art. 76 del CPCCba dispone que: “procederá la nulidad
de los actos procesales cuando la ley prevea expresamente esa sanción o
cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su
finalidad…” En cuanto al trámite, el art. 78 del mismo cuerpo legal prescribe el
plazo de 5 día hábiles –desde que fue conocido el acto viciado- para interponer
dicho recurso, transcurrido el cual se entiende que ha sido consentido. En
interesado deberá presentarlo por escrito. Admitido, el tribunal correrá vista a la
contraparte para que en el plazo de seis días conteste y oponga las pruebas que
hagan a su derecho. La prueba deberá diligenciarse en el plazo de 15 días. Una
vez recibida y vencido el Tribunal llamará autos para definitiva y dictará
sentencia, la que será apelable
REPOSICIÓN Constituye en paridad de conceptos un incidente, porque no tiene
efecto devolutivo propio de los recursos, toda vez que por su intermedio se
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pretende que el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, utilizando su


poder decisorio, la elimine, modifique o revoque por contrario imperio.

El recurso de reposición procede contra los decretos o autos dictados sin


sustanciación, traigan o no gravamen irreparable, a fin de que el tribunal que los
haya dictado, los revoque por contrario imperio. Lo decisorio par que las
resoluciones mencionada puedan ser susceptible de ser atacadas por la
reposición es que hayan sido dictadas sin sustanciación.
Una vez interpuesta la reposición el tribunal corre traslado de la misma (arts. 170
del CPCCba) por tres días a la otra parte, y luego dicta el pronunciamiento
resolviendo la misma.
DE APELACIÓN: se concede a un litigante que sufrió un agravio por la
sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el
juez superior, constituyendo el agravio una injusticia, una ofensa o un perjuicio
material o moral cierto y concreto para quien interpuso el recurso. Tiene por
origen un efecto suspensivo, a menos que la ley disponga lo contrario.
Procede respecto de:
• Sentencias: se puede apelar toda o parte de ella, en caso de duda se
considera que se apeló en su totalidad.
• Autos: son en general resoluciones que resuelven incidentes en los que
ha habido contradicción, sin embargo la ley admite todas las posibilidades,
causen o no gravamen irreparable.
• Providencias simples: meros decretos, se requiere que no puedan ser
reparados por la sentencia, es decir, que causen gravamen irreparable,
como por ejemplo la paralización del juicio o del incidente.
Apelación subsidiaria: Si el decreto o auto de que se trate no hubiere sido
sustanciado, el recurso de apelación podrá interponerse en subsidio del
de reposición. Quien plantee la reposición sólo podrá apelar la decisión
sobre el recurso por los agravios nacidos con motivo de la resolución.
Artículo 364.- El tribunal tramitará la reposición y, si no hiciere lugar a la
revocatoria, proveerá lo que corresponda sobre el recurso de apelación,
según la naturaleza de la resolución recurrida.
La apelación deberá interponerse dentro de los 5 días al de la notificación de
sentencia, es un plazo perentorio y fatal. Es un término individual corre
separadamente para las partes.
Dentro de los 3 días de notificada la concesión del recurso, la secretaria elevara
los autos al superior. Recibidos los autos el ad-quem deberá disponer que se
corra traslado al apelante por 10 días para que exprese agravios, sino se lo dará
por desistido.
Expresados los agravios se corre traslado por 10 días al apelado para que
conteste. Evacuados los traslados o en su caso producida la prueba, se pasaran
262
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los autos a estudio. Presentados los alegatos o vencido el termino para


realizarlos el secretario entregara el expediente a los miembros del tribunal que
tendrán 20 días cada uno. Puede fijarse un estudio conjunto por 20 días.

Concluido el estudio, se pasaran los autos al acuerdo para fijar los puntos a
deliberar y resolver por el plazo de 5 días. Si en la deliberación no se alcanza la
mayoría de votos sobre algunos de los puntos a resolver, se integrara el tribunal
con 2 sustitutos si se tratare de cámara de apelación, o de la sala civil del tribunal
superior. Si persistiere la falta de mayoría votaran los sustitutos solamente en lo
relativo al punto o puntos en los que hubo mayoría. Vencido el plazo de 5 días
se fijara audiencia pública para dictar sentencia, dentro de los 5 días.
Vías recursivas extraordinarias
ARTÍCULO 391.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD procederá por
los siguientes motivos:

1) Cuando en el proceso se haya cuestionado la validez de una ley, decreto,


ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución.

2) Cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna


cláusula de la Constitución y la decisión haya sido contraria a la validez del título,
derecho, garantía o exención que sea materia del caso y que se funde en esa
cláusula.

Resoluciones recurribles

ARTÍCULO 392.- El recurso de inconstitucionalidad procederá contra las


resoluciones de la Cámara a que hace referencia el primer párrafo del art. 384
con la limitación establecida en la última parte del mismo artículo.

Trámite

ARTÍCULO 393.- El recurso se sustanciará por el trámite previsto par ael de


casación. Cuando fuese concedido, se elevarán los autos al Tribunal Superior
de Justicia quien resolverá, previa vista al fiscal general por el plazo de diez días,
en la forma establecida en los artículos 377, 379, 380, 381 y 382.

CASACIÓN: podemos decir que la Casación es un recurso que materializa un


acto de voluntad del litigante, por el que solicita la revisión de la sentencia. Tiene
por objeto controlar la legalidad de una resolución definitiva, por los siguientes
motivos:
• Violación al principio de congruencia
• Falta de fundamentación lógica y legal
• Violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento
o la sentencia
• Violación de la cosa juzgada

263
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Violación de la ley

• Resoluciones
recurribles:
• Sentencias definitivas
• Autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o
causen un gravamen irreparable, dictados por la cámara
• Resoluciones no definitivas, solo por los motivos de los incs.3 y 4 del
art.383, esto es, violación de la ley.
REVISIÓN: Es una acción extraordinaria y de interpretación restrictiva, fundado
en causa legal (es decir, coincidir con alguno de los motivos taxativamente
autorizados por la ley para su procedencia). Sólo contempla el aspecto formal de
la sentencia y corrige errores in procedendo, no in iudicando, por lo que no
constituye una tercera instancia. Debe hacer caer la sentencia, y procede contra
la cosa juzgada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado.
Debe interponerse por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia, quien dentro
de los diez días de interpuesto resolverá sobre su admisibilidad. Si lo admite
emplazará al recurrido, en ambos domicilios para que comparezca ante él y
constituya domicilio bajo apercibimiento de rebeldía. El recurso se sustanciará
por el trámite de juicio ordinario (arts. 397 a 400 del C.P.C.Cba).
VÍAS COMPLEMENTARIAS
RECURSO DE ACLARATORIA: medio con el que cuentan las partes para
peticionar que el mismo juez adecue la resolución judicial a los hechos y el
derecho aplicable. Persigue la modificación, integración o la complementación
de lo decidido, subsanándose errores materiales o aclarándose conceptos
oscuros (idea que no aparece clara por falta de precisión, insuficiencia o
contradicción en las frases o en el léxico empleado)
RECURSO DE QUEJA: remedio procesal encaminado a lograr la sustitución de
una resolución judicial por otra cuyo contenido satisfaga el interés del recurrente.
Es una instancia que se interpone cuando el juez deniega la admisión de una
apelación u otro recurso ordinario que procede con arreglo a derecho o cuando
este comete faltas o abusos en la administración de justicia denegando las
peticiones justas de las partes para ante su superior. Es un pedido de revisión
del juicio de admisibilidad del tribunal a quo.

MEDIDAS CAUTELARES
Concepto
En el ámbito civil han sido definidas como aquellas que tienden a impedir que el
derecho cuya actuación se pretende, pierda virtualidad o eficacia durante el
tiempo que transcurre entre demanda y sentencia.
264
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Expresa Palacio que proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el
derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro
proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre
la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
Caracteres
• Accesoriedad: el proceso cautelar carece de autonomía ya que está al
servicio de otro principal; esta particularidad subsiste aunque no pueda
concretarse por haberse logrado su objetivo con el solo ejercicio de la
precautoria. Es decir que si bien en él se piensa al otorgarse la medida,
puede llegar a no existir, sin afectar la eficacia de esta.
• Provisoriedad: el mantenimiento de la medida precautoria está
condicionado por la vigencia del trámite principal, si desaparecen las
circunstancias fácticas y jurídicas que le dieron origen deben cesar
también las que fueron ordenadas en base a ellas y podrán ser
reexaminadas tantas veces como sea necesario si varían las
circunstancias existentes al momento de su petición. También las
alteraciones que existan respecto de las circunstancias que determinaron
su acogimiento o rechazo permiten la solicitud de una nueva medida.
• Mutabilidad: se admite que pueden ser modificada por medio del pedido
de cualquiera de las partes si se considera que la forma en que fue
efectivizada no cumple adecuadamente con la función de garantía a que
estaba destinada. También puede ser ordenado su levantamiento,
sustitución o cambio a pedido del deudor si este propone otra que estime
más conveniente sin perjudicar los intereses del acreedor.
Penal -> • Proporcionalidad: tiende a evitar la injusticia del ejercicio de la
coerción personal más allá de la amenaza o de la sanción penal que
concretamente correspondiera y la • Excepcionalidad: ya que la coerción
personal no es la regla si no que solo se puede adoptar cuando se torne
indispensable para conseguir su objetivo.
Presupuestos de procedencia
La doctrina y la legislación reconocen tres supuestos o requisitos fundamentales
para la procedencia de estas medidas:
• La verosimilitud del derecho invocado: no es preciso la demostración
fehaciente y contundente de la existencia real del derecho invocado, basta
la posibilidad de que este exista, dada que recién tras la sustanciación del
proceso se lo podrá establecer como una incontestable realidad. En
consecuencia no se requiere una prueba terminante y plena de aquél, por
lo que el procedimiento probatorio impuesto es meramente informativo y
sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida.
Señala Ferreira de la Rúa que en algunas oportunidades basta la
enunciación clara, lógica y coherente de la pretensión; en otras, es
necesario además que se aporten ciertos elementos probatorios
indispensables para la admisión de la cautelar por el Tribunal.
265
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El carácter de información que se requiere se pone de manifiesto en el


art. 457 del C.P.C.Cba, el cual expresa que “cuando fueren necesarias las
declaraciones de testigos para obtener medidas cautelares, aquéllos
podrán firmar el escrito en que se solicitan, debiendo ratificarse por ante
el tribunal, salvo que exista certificación judicial o notarial de sus firmas”.
• Temor fundado y peligro en la demora: la existencia de peligro
fundamenta el temor. Este peligro implica la posibilidad de que, en caso
de no adoptarse la medida, sobrevenga un perjuicio o daño irreparable
pues se transformará en tardío e ilusorio el eventual reconocimiento del
derecho invocado. Destaca Palacio que el riesgo reside en el interés
procesal que respalda a toda pretensión cautelar y existen circunstancias
que permiten presumir su existencia, sin necesidad de que la parte lo
invoque
La doctrina considera que existe una necesaria vinculación entre el peligro
en la demora, como fundamento de las medidas precautorias, y la
solvencia de la parte contra quien se dirigen, de manera que, mientras
menos sea ésta, mayor será el peligro.
Contracautela: salvo en el caso de que se otorgue el beneficio de
litigar sin gastos, la contracautela constituye un presupuesto para la
procedencia de la medida cautelar, con el fin de asegurar o garantizar a
la otra parte el resarcimiento de los daños que aquella puede ocasionarle
e en cierto modo se concreta la igualdad de partes en el proceso, pues viene
a contrarrestar la falta de contradicción inicial que la caracteriza.
Expresa Martínez Crespo que los jueces deben buscar un verdadero
equilibrio entre dos derechos legítimos: el del demandante de que se le
asegure el resultado de la acción que ha interpuesto y el no menos
legítimo derecho de defensa del demandado.
Es dable señalar que quedan exentos de este requisito, conforme al art.
460: la nación, la provincia, las municipalidades, los entes oficiales
autárquicos, y a quien litigue asistido por asesor legrado o con beneficio
de litigar sin gastos
Efectos
• Medidas para asegurar bienes:
• Tienden a asegurar la ejecución forzada: embargo preventivo,
intervención sustitutiva del embargo, secuestro e inhibición
general.
• Tienden a mantener un statu quo: prohibición de innovar y de
contratar, anotación de litis e intervención de mera vigilancia
• Medidas para asegurar personas:
• Para la guarda provisional de ellas
• Para la satisfacción de sus necesidades urgentes.
266
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Las medidas cautelares tienen los efectos de la demanda, pero se operará la


caducidad si transcurren diez días sin tramitarse el procedimiento, o si no se
entabla aquélla en el mismo plazo luego de culminado. (Art. 465 CPCCba)
Proceso civil
• embargo: afectación o individualización de un bien del deudor al pago del
crédito cuestionado. La medida de embargo impone obligaciones pero no
impide el uso racional del bien cuando fue el propio deudor quien resulto
designado depositario, tampoco impide que el objeto pueda ser enajenado
con autorización judicial en donde el embargo recaerá sobre el precio de
venta del bien o el gravamen seguirá afectando al bien.
Así si el depositario es propio deudor este puede usarlo racionalmente
salvo expresa disposición del juez en sentido contrario. Si el depositario
es un tercero le está vedado su uso y deberá conservar el bien en
condiciones hasta el momento de la subasta. Puede ser:
• Preventivo: cuando se solicita antes de la intervención del juicio o
durante el trámite del mismo. Para su despacho requiere solamente
el otorgamiento de contracautela.
• Ejecutivo: es el que se ordena juntamente con la demanda
ejecutiva. No requiere la demostración de la verosimilitud del
derecho, ni contracautela ya que es un título que goza de presunción de
autenticidad.

• Ejecutorio: es el embargo que se traba después de la sentencia


con miras a su ejecución
• secuestro: consiste en desapoderar al demandado de un objeto de su
propiedad o que se encuentra bajo su guarda con el fin de evitar que se
pierda o que pueda ser destruido o deteriorado, depositando la cosa
litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quien pertenece,
conservando la cosa hasta la oportunidad de la subasta.
• Intervención judicial: es la medida precautoria que afecta a la
administración que el propietario realiza de sus propios bienes o negocios
limitándola en algún grado para asegurar posibles derechos de terceros o
en un socio.
• la anotación de litis es una medida cautelar, tomada en el transcurso de
un proceso judicial, que consiste en anotar en el Registro de la Propiedad
la existencia de un litigio que tiene por objeto el bien en cuestión, con el
objeto de informar a terceros que el bien referido es litigioso, o sea, que
quien promovió la demanda, y peticionó el registro del juicio existente,
pretende derechos sobre él. Así el que pretenda adquirir ese bien está
alertado de la situación, y si bien podrá comprarlo, ya que a diferencia del
embargo o de la inhibición, la anotación de litis no retira el bien del
comercio, ni lo inmoviliza, no podrá alegar luego que desconocía tal
situación, y no podrá oponerse a la devolución del mismo si el
demandante triunfa en el reclamo.
267
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PROCESAL

DERECHO PROCESAL Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la


actividad judicial del Estado y de los particulares en la
realización indirecta del derecho.
ACCION PROCESAL Ferreyra de la Rúa sostiene que el concepto más abarcativo
de acción que es que la presenta como “el poder de
presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una
pretensión fundada en hechos jurídicamente relevantes con
el fin de obtener una decisión concreta y en su caso
conseguir la ejecución de la misma hasta su agotamiento”
ACLARATORIA Medio con el que cuentan las partes para peticionar que el
mismo juez adecue la resolución judicial a los hechos y el
derecho aplicable
ACTO PROCESAL El "acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de
justicia o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible
de crear, modificar o extinguir efectos procesales".
ACTOR CIVIL Victima o sus herederos que solicitan indemnización en
sede penal.
ACUSADOR Fiscal: la acción penal fue asumida por el estado quien
tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, delegando este
poder en la fiscalía que por un lado realizara la
investigación penal preparatoria y por el otro ejercitara la
acción penal mediante la acusación. El fiscal será parte en
el proceso, por lo que no es imparcial como el juez.
ACUSATORIO Se desarrolla en los procesos penales. el juicio se realizará
en forma oral y pública. lo que caracteriza a este sistema
es que se separan las funciones del estado, instituyendo dos
organizaciones, el ministerio público (requirente) y los
tribunales (decisión). la vigencia de este sistema implica
que el juez o tribunal deje de ser protagonista activo de la
búsqueda de la verdad y derive esta responsabilidad al
ministerio público
ADMISIBILIDAD Es el acto por el cual se permite el ingreso o práctica de la
PRUEBA prueba, con independencia de su eficacia, se le puede
conceder el crédito inicial o hasta que sea desvirtuado
ADQUISICION Significa que los resultados de la actividad de las partes se
adquieren para el proceso, independientemente de cuál de
ellas haya realizado tal actividad
ALLANAMIENTO Significa el reconocimiento por parte del demandado de
los hechos afirmados por el actor y del derecho en el que
estos se fundan
ANOTACION DE LITIS Es una medida cautelar, tomada en el transcurso de un
proceso judicial, que consiste en anotar en el Registro de
la Propiedad la existencia de un litigio que tiene por objeto
el bien en cuestión, con el objeto de informar a terceros que

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el bien referido es litigioso, o sea, que quien promovió la


demanda, y peticionó el registro del juicio existente,
pretende derechos sobre él
APELACION Se concede a un litigante que sufrió un agravio por la
sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener
su revocación por el juez superior, constituyendo el
agravio una injusticia, una ofensa o un perjuicio material o
moral cierto y concreto para quien interpuso el recurso.
Tiene por origen un efecto suspensivo, a menos que la ley
disponga lo contrario.
BILATERALIDAD El debate procesal debe ser ordenado a fin de preservar la
igualdad de los contendientes al momento de hacer valer
sus derechos.
CARGA DE LA Conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que
PRUEBA acrediten la verdad de los hechos denunciados por ellos.
CARGA DINAMICA Debe probar quien se encuentra en mejores condiciones
DE LA PRUEBA para hacerlo. Se aplica por ejemplo en defensa del
consumidor.
CASACION Podemos decir que la Casación es un recurso que
materializa un acto de voluntad del litigante, por el que
solicita la revisión de la sentencia
COMPETENCIA Es la medida de la jurisdicción, toda vez que, si esta es el
género, la competencia es una especie dentro de aquella.
Es la facultad que cada juez tiene para ejercer la
jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto
territorio.
COMPETENCIA Facultad conferida al poder judicial de la nación para
FEDERAL administrar justicia en los casos sobre las personas y en los
litigios especialmente determinados por la constitución
nacional
COMUNICACIÓN Palacio define actos procesales de comunicación o
transmisión, como aquellos que tienen por objeto poner en
conocimiento de las partes, de los terceros (peritos,
testigos. etc.) o de funcionarios judiciales o
administrativos, sea una petición formulada en el proceso
o el contenido de una resolución judicial.
CONCEPCION El actor debe probar los hechos afirmados y el demandado
CLASICA CARGA los que le sirven de fundamento a su excepción
PRUEBA
CONSIDERANDOS En esta parte de la sentencia se impone la aplicación de las
reglas de la sana crítica, la que incluye los principios
lógicos de identidad, tercero excluido, contradicción y
razón suficiente.
CONTENIDO DEL Está dado por las pretensiones o declaraciones de voluntad
PROCESO cuyo acogimiento se intenta obtener
COSA JUZGADA Se configura cuando a pesar de ser firme e irrevocable la
FORMAL sentencia dentro del proceso en el cual se dictó, sin
embargo, la causa allí resuelta puede ser nuevamente
discutida en un proceso ulterior. Es
decir, carece del atributo de indiscutibilidad

269
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COSA JUZGADA Se trata de aquella sentencia que ha quedado firme, es


MATERIAL irrevocable y no admite discusión posterior por la misma
causa; no se puede ir más allá, no admite supuesto
contrario alguno; en consecuencia, es un presupuesto de la
conclusión que torna vano todo logicismo que intente
desconocerla.
DEMANDA Acto que se funde con la pretensión del actor, de modo
simultáneo, “es la petición encaminada a lograr la
iniciación de un proceso, a cuyo efecto quien la formula
ejerce y agota el derecho de acción que le compete”.
DILATORIAS Son aquellas que en caso de prosperar desplazan
temporariamente el pronunciamiento del juez sobre la
pretensión del actor, pero no impiden que esta vuelva a
proponerse una vez subsanados los defectos de los que
adolecía.
DISPOSITIVO Es aquel que asigna a los particulares tanto la iniciativa del
proceso como el impulso posterior, teniendo la facultad de
fijar la cuestión fáctica, aportado los elementos probatorios
y pudiendo renunciar a ciertos actos del proceso
DOBLE INSTANCIA La existencia de dos órganos jurisdiccionales que actúan
en momentos diferentes del proceso
ECONOMIA DE Implica lograr economía en el tiempo a través de la –
ESFUERZOS concentración: reunir toda la actividad procesal posible en
uno o pocos actos procesales.
ECONOMIA DE Implica que el costo del juicio no sea un obstáculo que
GASTOS impida a las partes su inicio
EFECTO Se entiende por efecto devolutivo la remisión del fallo
DEVOLUTIVO apelado al superior que está llamado, en el orden de la ley,
a conocer de él.
EFECTO NO El recurso es resuelto por el propio tribunal que dicto la
DEVOLUTIVO resolución.
EFECTO NO No se suspende la resolución dictada.
SUSPENSIVO
EFECTO SUSPENSIVO Consiste en la paralización provisional de las
consecuencias del acto atacado
ELEMENTO DE Es todo dato o circunstancia que, introducido en el
PRUEBA proceso, provoca conocimiento sobre algún hecho, para su
posterior valoración
EMBARGO Afectación o individualización de un bien del deudor al
pago del crédito cuestionado
EXCEPCION “Es un poder, es toda defensa que el demandado opone a
la pretensión del actor esgrimiendo hechos modificativos,
impeditivos o extintivos”.
EXHORTOS Son los medios de comunicación de un órgano
jurisdiccional a otro de igual jerarquía de la misma
jurisdicción o de otra distinta con el objeto de requerirles
el cumplimiento de determinadas diligencias, o para
hacerles conocer resoluciones adoptadas con motivo de
una cuestión de competencia planteada por vía de
inhibitoria

270
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

FIN INMEDIATO Fijar los hechos y actuar el derecho, esto se vincula a la


expectativa subjetiva que tienen las partes de obtener una
resolución del tribunal.
FIN MEDIATO Los fines del proceso trascienden los objetivos tenidos en
miras por las partes; obtener la paz social, restablecer el
orden jurídico alterado, etc.
FUERO DE El desplazamiento se justifica en la necesidad de tratar en
ATRACCION forma conjunta y simultánea todas las pretensiones
deducidas contra el caudal común.
IMPRORROGABLE La distribución pertenece a la ley y las partes no podrán
conferir otras competencias ya sea por razón de la materia,
grado o valor a otro órgano jurisdiccional
IMPUGNACION Es definido por Couture como el poder y actividad de
PROCESAL atacar, tachar o refutar un acto del proceso judicial (por
ejemplo: un documento, una declaración testimonial, un
dictamen de peritos, un proceso, etc.) con el fin de obtener
su revocación o invalidación.
IMPUTADO Es el polo pasivo, sujeto acusado de un delito sobre el cual
recaerá la pretensión punitiva, que se mantendrá en estado
de inocencia hasta el momento en que se dicte sentencia
declarándolo culpable, pero mientras el procedimiento
penal este inconcluso, será objeto de coacción estatal
debiendo tolerar intervenciones en contra de su libertad,
voluntad, o integridad personal
INADMISIBILIDAD Es una sanción preventiva de nulidades: sanea u resguarda
ACTO PROCESAL al proceso de actos viciados
INCIDENTE DE El art. 76 del CPCCba dispone que: “procederá la nulidad
NULIDAD de los actos procesales cuando la ley prevea expresamente
esa sanción o cuando el acto carezca de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad…”
INCIDENTE Vía con que cuentan las partes para instar al mismo
IMPUGNATIVO tribunal que dictó la resolución, su revocación o anulación.
No tiene efecto devolutivo y generalmente se dirige contra
resoluciones de naturaleza procesal.
INCIDENTES Aquellos procesos dentro de otro proceso principal.
INDELEGABLE Los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos
indefectiblemente por é
INHIBICION Es el medio que permite que el juez, al concurrir alguna de
las circunstancias anteriores, se aparte espontáneamente
del conocimiento de la causa.
INMEDIACION Contacto directo entre el juez las partes y las pruebas.
INQUISITIVO Es el juez o tribunal a quien le competen esos poderes y los
que deben actuar por si e investigar
JUEZ El juez o tribunal es uno de los sujetos esenciales en el
proceso, sin el juez no puede haber un proceso
propiamente dicho. Cumple la función jurisdiccional del
Estado y se encuentra compuesto por un juez o un conjunto
impar de jueces.
JURISDICCION Es un poder deber de ejercicio obligatorio ejercido por el
estado a través de órganos específicos a fin de dirimir
271
APOYO UNIVERSITARIO MARTA RUANO

mediante resoluciones fundadas las cuestiones litigiosas


que le son sometidas por los justiciables
LIBERTAD Implica que las partes y el juez deben gozar de libertad para
PROBATORIA obtener todas las pruebas que sean útiles pertinentes a la
averiguación de la verdad, salvo que por razones de moral
y de orden público no puedan ser realizadas
MANDAMIENTOS Son los medios de comunicación de un órgano
jurisdiccional a otro de igual jerarquía de la misma
jurisdicción o de otra distinta con el objeto de requerirles
el cumplimiento de determinadas diligencias, o para
hacerles conocer resoluciones adoptadas con motivo de
una cuestión de competencia planteada por vía de
inhibitoria
MEDIDA CAUTELAR Expresa Palacio que proceso cautelar es aquel que tiende a
impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación
se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su
virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre
entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de
la sentencia definitiva.
MEDIO DE PRUEBA Vía o camino o procedimiento establecido en la ley
procesal para introducir en el proceso, válidamente, el
elemento de prueba.
NEGLIGENCIA Es el abandono o falta de diligencia en la tramitación de
PROBATORIA los juicios.
NOTIFICACIONES Son los actos procesales mediante los cuales se pone en
conocimiento de las partes o de terceros, el contenido de
las resoluciones judiciales
NULIDAD ACTO Puede definirse como "el remedio tendiente a invalidar
PROCESAL tantas resoluciones judiciales cuantos actos procesales
anteriores a ellas que no reúnen los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad
OBJETO DE PRUEBA Se haya constituido por los hechos invocados en las
alegaciones, debiendo entenderse por hechos, todos
aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos
susceptibles de percepción o deducción.
OBJETO DEL Es la actividad de juez por la cual ante la pretensión del
PROCESO actor y la contra pretensión del demandado, aplicando las
reglas de la sana crítica racional y de la lógica formal, se
analizan los hechos afirmados por el actor y contradichos
por el demandado a la luz de las pruebas rendidas, llegando
a una sentencia definitiva.
ORDENATORIO Están fijados por la ley procesal a fin de que los actos
procesales se cumplan con un orden, pero su
incumplimiento no acarrea ninguna consecuencia gravosa.
Ej. plazos para el dictado de decretos.
ORGANO DE PRUEBA Es la persona o el documento que contiene el elemento de
prueba y lo trae al proceso.
PERENTORIAS Son aquellas que en el supuesto de prosperar excluyen
definitivamente el derecho del actor de manera tal que la

272
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pretensión pierde total posibilidad de volver a proponerse


eficazmente.
PERTINENCIA DE LA La prueba que puede producir la convicción del juzgador
PRUEBA es la que resulta útil, idónea y pertinente para demostrar las
afirmaciones controvertidas.
PLAZO No tienen la posibilidad de extenderse más allá de lo
IMPRORROGABLE señalado por la ley o por el juez
PLAZO Tienen la posibilidad de extenderse a un número mayor de
PRORROGABLE días que los señalados por la ley o por el juez.
PLAZOS Se llaman plazos el proceso a los lapsos preestablecidos
para la realización de los actos procesales, individualmente
o en conjunto, o para el cumplimiento de una actividad
integrante de un momento procesal o aun de todo el
proceso.
PLAZOS FATALES Aquellos que vencidos, producen la caducidad del derecho
sin necesidad de actividad alguna del juez ni de la parte
contraria. Ej. Plazo para interponer recursos.
PLAZOS NO FATALES Requieren un acto de la parte contraria para producir la
caducidad del acto procesal.
PRECLUSION Imposibilidad de volver a etapas ya pasadas.
PRESUPUESTOS Son los requisitos necesarios o indispensables para la
PROCESALES constitución de una relación jurídica procesal valida.
PRESUPUESTOS Aquellos requisitos cuya concurrencia es necesaria para
SENTENCIALES que pueda ser pronunciada una sentencia valida sobre el
fondo del asunto. Para esto se requiere un procedimiento
previo y completo que se haya cumplido según las formas,
tiempo y lugar.
PRETENSION Afirmación por parte de actor o demandado de hechos
jurídicamente relevantes que exponen en la demanda o
contestación, se trata de una declaración de
voluntad ante el órgano jurisdiccional afirmando la
violación de un derecho sustancial. Es el elemento que
vincula a la acción con el derecho sustancial.
PRINCIPIO DE Artículo 330.- El tribunal deberá tomar por base en la
CONGRUENCIA sentencia la exposición de los hechos contenidos en los
escritos de demanda y contestación o de ampliación, en su
caso.
PRINCIPIOS Son los presupuestos políticos que determinan la
PROCESALES existencia funcional de un ordenamiento procesal
cualquiera
PROCESO JUDICIAL “Serie gradual, progresiva y concatenadas de actos
jurídicos procesales que nacen como consecuencia del
ejercicio de poderes y cumplimiento de deberes que
realizan los sujetos procesales intervinientes con la
finalidad de obtener una resolución jurisdiccional que,
administrando justicia, resuelva definitivamente el
conflicto de intereses que le dio origen”
PRORROGA Esta forma de desplazamiento transmite la competencia a
un juez que en principio resultaba incompetente.

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PRORROGA EXPRESALas partes acuerdan presentarse ante un juez distinto al


competente.
PRORROGA TACITA El actor presenta la demanda ante juez distinto al
competente, y el demandado no opone excepción.
PRUEBA JUDICIAL Alsina define la prueba como la comprobación judicial,
por los modos que la ley establece, de la verdad de un
hecho controvertido del cual depende el derecho que se
pretende.
PUBLICIDAD Implica que los actos que se cumplan deban o puedan ser
conocidos por las partes, intervinientes o sociedad, ya que
en el trámite existe un interés público, que es el de
garantizar la paz y justicia, logrando así una mayor
transparencia en la administración de la justicia y un
control adecuado de la actividad procesal
PUBLIDAD DE LA Se relaciona con el principio de contradicción, en tanto
PRUEBA implica que las partes deben tener igual oportunidad para
conocer la prueba, participar en su producción,
impugnarlas, discutirlas y valorarlas, además de conocer la
valoración efectuada por el juez al dictar sentencia.
QUEJA Remedio procesal encaminado a lograr la sustitución de
una resolución judicial por otra cuyo contenido satisfaga el
interés del recurrente.
QUERELLANTE Victima o sus herederos que solicitan la condena penal.
RECONVENCION El demandado además de contestar la demanda puede
deducir una demanda reconvencional, introduciendo una
nueva pretensión dirigida contra el actor que podría haber
motivado un juicio independiente, sería como una
contrademanda que se funda en principios de economía
procesal y debe guardar cierta correspondencia con la
plasmada en la demanda
RECURSOS Aquellos que son resueltos por el tribunal superior.
EXTRAORDINARIOS
RECURSOS Aquellos que son resueltos por los tribunales inferiores.
ORDINARIOS
RECUSACION Es el medio por el que se exterioriza la voluntad de parte
legítima del proceso para que un juez determinado se
separe de su conocimiento por sospecharse, por algún
motivo, de su imparcialidad. Es una garantía de
imparcialidad y un respaldo a la debida consideración de
la magistratura.
REPOSICION Procede contra los decretos o autos dictados sin
sustanciación, traigan o no gravamen irreparable, a fin de
que el tribunal que los haya dictado, los revoque por
contrario imperio
REVISION Es una acción extraordinaria y de interpretación restrictiva,
fundado en causa legal (es decir, coincidir con alguno de
los motivos taxativamente autorizados por la ley para su
procedencia).

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SANCIONES Son conminaciones de invalidez que se ciernen sobre los


PROCESALES actos procesales viciados del proceso y que tienden a
resguardar la regularidad del mismo.
SECUESTRO Consiste en desapoderar al demandado de un objeto de su
propiedad o que se encuentra bajo su guarda con el fin de
evitar que se pierda o que pueda ser destruido o
deteriorado, depositando la cosa litigiosa en poder de un
tercero hasta que se decida a quien pertenece, conservando
la cosa hasta la oportunidad de la subasta.
SENTENCIA Es la resolución jurisdiccional que pone fin al proceso en
el cual se dicta y resuelve en definitiva la cuestión litigiosa.
SENTENCIA Es la que impone el cumplimiento de una prestación
CONDENATORIA contenida en la pretensión del actor.
SENTENCIA Es aquella que crea, modifica o extingue un estado
CONSTITUTIVA jurídico: divorcio, adopción, filiación, etc.
SENTENCIA DE Son las que establecen el cumplimiento de una condena o
EJECUCION las que ordenan Ia efectivización de un título ejecutivo que
trae aparejada ejecución
SENTENCIA Es aquella en la cual el juez se concreta simplemente a
DECLARATIVA determinar la certidumbre o no respecto de una situación
que mostro incierto durante el proceso
SERIE Cada acto es antecedente del posterior y consecuentemente
CONCATENADA del anterior, anterior ninguno de los siguientes tiene
validez y sin cada acto siguiente ninguno de los anteriores
tiene “eficacia".
SERIE GRADUAL Pluralidad de instancias en el proceso. Se desarrollan por
grados o etapas
SERIE PROGRESIVA Avanzan continuamente; en principio el proceso no
retrocede
SISTEMA LIBRE Tiene sentido histórico y escasa vigencia, es el que utilizan
CONVICCION los jueces de paz o no letrados en pequeñas causas o ciertos
asuntos de familia o los tribunales colegiados
SISTEMA PRUEBA Ley fija las reglas abstractas que señalan al juez la
LEGAL conclusión que forzosamente deben aceptar en presencia
de determinados medios de prueba, en virtud de reglas de
experiencia que logran dar certeza a estas presunciones
SISTEMA SANA Es el sistema de mayor vigencia y actualidad en los
CRITICA RACIONAL códigos modernos. El juez utilizara para la valoración de
pruebas las reglas del pensamiento humano (reglas de la
lógica) y las combinara con las reglas de la experiencia
SISTEMAS Son los distintos modos de desenvolverse en el proceso,
PROCESALES examinado desde el punto de vista externo, y que tienen
estrecha vinculación con los principios formativos del
proceso y la teoría de los actos jurídicos procesales.
SUPLICATORIAS Tradicionalmente se conoce como suplicatoria al medio de
comunicación de un órgano jurisdiccional otro de mayor
jerarquía, sea la misma jurisdicción o de otra distinta (entre
jueces)
TRASLADOS Providencia mediante la cual el juez ordena comunicar a
una de las partes algo solicitado por la otra
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UNICA INSTANCIA En donde la sentencia dictada solo puede ser impugnada


por vía de recursos extraordinarios, las ventajas se
fundamentan en su agilidad y vigencia de la inmediación.
VISTAS Similar al traslado, pero para comunicar algo a
funcionarios (Ej.: vista al Asesor de menores). No requiere
ser contestado
VISTOS La sentencia debe bastarse en si misma (principio de
autosuficiencia), es decir que su sola lectura debe ser
suficiente para conocer y entender cuáles fueron las
pretensiones de las partes, incidentes ocurridos, pruebas
producidas, alegatos y como resolvió el tribunal en
consecuencia

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CASOS

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DATOS

• CARNICERIA: PUEDE CONSIDERARSE UNA PERSONA JURIDICA PRIVADA. PERTENECE A LA FAMILIA


PONCE DESDE EL AÑO 1951.

• ESTILO CRIOLLO ES EL NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA

• LUIS PONCE ES EL PROPIETARIO DE LA CARNICERIA, QUE ES UN BIEN PROPIO PORQUE ES UNA


HERENCIA

• LUIS ESTA CASADO CON MARTA HACE 30 AÑOS. ACTO JURIDICO

• EL MATRIMONIO TIENE 3 HIJOS

o VALERIA DE 25. EXIGE PARTE DEL NEGOCIO

o CAROLINA DE 22 QUE ESTUDIA MEDICINA

o LUCAS DE 17 QUE ABANDONO EL COLEGIO: SOLO ES ES MENOR DE EDAD

• JUAN ES NOVIO DE CAROLINA: TRABAJA EN LA CARNICERIA SE ENCARGA DE NEGOCIAR CON LOS


PROVEEDORES, LAS COMPRAS, PAGOS. MANDATO. TAMBIEN HAY REPRESENTACION

• JUAN ESTA PELEADO CON VARIOS VECINOS A LOS QUE LES LLEVABA LOS ACTOS DEL NEGOCIO QUE
ALEGAN QUE LOS DEJO DE MANERA INTEMPESTIVA MANDATO

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• RECLAMO DE GRACIELA FERRARI QUE ES CONSUMIDORA POR MAL ESTADO DE LA CARNE: HAY
CONTRATO DE CONSUMO. SE NIEGAN A DEVOLVERLE EL DINERO

• GRACIELA FERRARI TIENE UN LOCAL QUE ALQUILA, ES LOCATARIA ADEUDA 3 MESES. CONTRATO DE
LOCACION, ES POSIBLE PEDIR DESALOJO

• VARIOS CLIENTES CONSUMIDORES HACEN IGUAL RECLAMO QUE FERRARI, PONCE LES RESPONDE MAL.
AQUÍ SE PUEDE RECLAMAR DAÑO PUNITIVO

• UNO DE LOS CLIENTES MARTIN VEGA ES ACREEDOR DE PONCE Y LE EXIGE QUE LE PAGUE POR
ADELANTADO

• VALERIA PONCE TAMPOCO NO SABE COMO PODRA PAGAR SU ALQUILER, PIENSA EN RESCINDIR EL
CONTRATO: ART 1221, PODRIA ALEGAR IMPREVISION PERO LOS JUECES NO CREO QUE LE DEN LIGAR

• LUIS PONCE CONSIDERA QUE EL PROBLEMA CON LA CARNE ES POR EL PROVEEDOR QUE TIENE, ANTES
LE COMPRABA A OTRO A LA EMPRESA VIDA (GERENCIADA POR CERUTI) Y ESO NO PASABA

• CERUTI ES DUEÑO DEL FRIGORIFICO Y TAMBIEN TIENE UNA FUNDACION PERSONA JURIDICA DE
CARÁCTER PRIVADO

• LA CARNE QUE PROPORCIONA PODRIA SER UNA COSA NO FUNGIBLE

• PONCE ENVIA A JUAN A NEGOCIAR CON CERUTI

• ATROPELLA A 2 PERSONAS MISMO MOMENTO Y ROMPE VIDRIOS NEGOCIO CONCURSO IDEAL

• FILMACIONES SON PRUEBA

• ACCIDENTES DE TRANSITO JUEZ COMPETENTE EL LUGAR DEL HECHO Y SE PUEDE PRORROGAR LO CIVIL

• FISCAL, MINISTERIO PUBLICO. SON ACCIONES PUBLICA. SUJETO ESENCIAL

• TRABAJA PARA UN SENADOR, NO TIENE INMUNIDAD DE ARRESTO.

• TAMPOCO CORRESPONDE MULTA, ES PENA DE PRISION POR LAS LESIONES OCASIONES

• MARTA QUEDA IMPUTADA, NOS ENCONTRAMOS EN LA INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

• DRA LORENZO ABOGADA DE LOS HERIDOS, CONTRATO DE SERVICIO CON MANDATO. PODRIAN
CONSTITUIRSE COMO QUERELLANTE O COMO ACTOR CIVIL

• HAY MEDIOS DE COMUNICACIÓN: SI PONCE ES FIRMADO POR LAS CAMARAS NO TENDRIA QUE DAR SU
CONSENTIMIENTO PORQUE ES UNA DE LAS EXCEPCIONES ART 53 DERECHO A LA IMAGEN

• MANUEL ES EMPLEADO

LAS PREGUNTAS PODRIAN SER:

• DIFERENCIA ENTRE DELITO CONTINUADO, CONCURSO IDEAL, REAL


CONCURSO IDEAL La definición se desprende de lo dispuesto en el art. 54 del CP. Allí se señala que
“…Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena
mayor…
El delito continuado se produce cuando a pesar de la pluralidad de conductas típicas, ellas conforman
una unidad jurídica desde el punto de vista penal. En estos supuestos el sujeto realiza al mismo tiempo
o en forma sucesiva varias conductas dependientes entre sí, y es por ello que jurídicamente, se las
considera una sola

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CONCURSO REAL Dispone el art. 55 del CP que “…Cuando concurrieren varios hechos independientes
reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo
mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos
hechos
• CLASES DE PENA
o PRISION O RECLUSION
o MULTA
o INHABILITACION
• ACCIONES PENALES

La acción penal es por naturaleza de carácter público y oficial.


• Publica: significa que la lleve adelante un órgano de estado (ministerio público o fiscal) Oficial:
significa que el órgano público tiene el deber de promoverla. El principio general es que todas las
acciones penales son públicas. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de
las siguientes:
• las que dependieren de instancia privada Son acciones procesales públicas que se hallan
sometidas a la condición de que el agraviado o su representante formule la correspondiente denuncia
penal. Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
Violación, estupro, rapto, ultrajes al pudor cuando no resultare la muerte de la persona ofendida, o
lesiones de las mencionadas en el art. 91 del CP
Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio
cuando mediaren razones de seguridad o interés publico
Impedimento de contacto de los hijos menores con su padre no conviviente.
En estos casos, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agravado, de su
tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere
cometido contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador. Cuando existieren intereses
gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando
resultare más conveniente para el interés superior de aquel. La razón para que en todos estos casos la
acción sea de instancia privada es que la publicidad puede afectar aún más a la víctima del hecho.
•las acciones privadas
Calumnias e injurias
Violación de secretos, salvo en los casos de los arts. 154 y 157
Concurrencia desleal, prevista en el art. 159

Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge.


• PODER LEGISLATIVO
El congreso es un órgano del poder.
• Es órgano colegiado, porque se compone de varios individuos (diputados y
senadores),

• es órgano complejo porque cada una de sus cámaras tiene naturaleza de


órgano.
Nuestro congreso es bicameral porque el estado es federal: el bicamarismo
federal tiene su modelo en la constitución de los Estados Unidos, y responde a
la teoría de que la cámara de representantes (diputados) representa al “pueblo”,
y la de senadores a los estados miembros o provincias

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Artículo 44- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y


otra de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del
Poder Legislativo de la Nación.

• Senadores:

• Composición: El senado se compone de tres senadores por cada provincia


y tres por la ciudad de Buenos Aires.
La Cámara está integrada por 72 senadores, tres por cada uno de
los 24 distritos autónomos que integran la federación (23 provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a los cuales representan.
• Requisitos:

o edad de treinta años,


o haber sido seis años ciudadano de la nación, Doctrinariamente, la
ciudadanía (pese a que nuestra constitución la identifica con la
nacionalidad “política”) es una cualidad jurídica (o condición
jurídica) del hombre que consiste en un “status” derivado del
derecho positivo, cuyo contenido está dado por el ejercicio de los
derechos políticos.

o disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o entrada


equivalente, en DESUSO
o y ser natural de la provincia que lo elige o con dos años de
residencia inmediata en ella. Así lo establece el art. 55.

• Duración: duran seis años, y son reelegibles indefinidamente (este


adverbio no figura en la cláusula de reelección de los diputados del art.
50). El senador se renueva a razón de una tercera parte de los distritos
electorales cada dos años.
Como el período senatorial que era de nueve años se ha reducido
a seis, y además no se amputó el lapso de desempeño de quienes
en 1994 ocupaban su banca de acuerdo al texto anterior a la
reforma, la disposición transitoria cuarta de la constitución
reformada

• Diputados:

La cámara está integrada por 257 diputados nacionales


• Composición: El art. 45 dispone que la cámara de diputados se
compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las
provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la capital en caso de
traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un

282
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solo estado, y a simple pluralidad de sufragios; el número de


representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o
fracción que no baje de dieciséis mil quinientos
• Duración: Los diputados duran cuatro años, y son reelegibles, pero la
cámara se renueva por mitad cada bienio, (a cuyo efecto, los nombrados
para la primera legislatura debían sortear, luego que se reunieran, los que
habrían de salir en el primer período; el primer sorteo tuvo lugar el 13 de
julio de 1855).
• Requisitos Para ser diputado se requiere haber cumplido veinticinco años
de edad, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la
provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella
• Elección: La elección de los diputados se efectúa de modo directo y a
simple pluralidad de sufragios, considerándose a las provincias, a la ciudad
de Buenos Aires y a la capital federal como distritos electorales de un solo
estado

SUJETOS EN EL PROCESO PENAL

• Necesarios:

• tribunal.

• El juez técnico: es quien evalúa los hechos y resuelve conforme


las reglas de la sana crítica racional, fundando su decisión en
forma lógica y legal debiendo explicitar lo decidido.

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• Juicio por jurados: este instituto surge en el proceso penal, está


compuesto por ciudadanos no letrados en derecho que resuelven
la existencia del hecho conforme su íntima convicción. No
teniendo que fundar su decisión, solo expresando la inocencia o
culpabilidad del imputado. El jurado emitirá su decisión y el juez
será quien aplique la ley penal, pronunciando la condena fundada
en D.
• Acusador. Fiscal: la acción penal fue asumida por el estado quien tiene a
cargo el ejercicio de la acción penal, delegando este poder en la fiscalía
que por un lado realizara la investigación penal preparatoria y por el otro
ejercitara la acción penal mediante la acusación. El fiscal será parte en el
proceso, por lo que no es imparcial como el juez.
• Imputado: es el polo pasivo, sujeto acusado de un delito sobre el cual
recaerá la pretensión punitiva, que se mantendrá en estado de inocencia
hasta el momento en que se dicte sentencia declarándolo culpable, pero
mientras el procedimiento penal este inconcluso, será objeto de coacción
estatal debiendo tolerar intervenciones en contra de su libertad,
voluntad, o integridad personal. Este en el ejercicio de su defensa tiene
derechos activos de intervención.
• Eventuales:

• querellante o víctima: el ofendido o victima puede ingresar al proceso


para propiciar que se le aplique una sanción al querellado. Así el ofendido
penalmente por un delito de acción pública, sus herederos,
representantes legales o mandatarios podrán intervenir en el proceso
como querellante particular, sin perjuicio de ejercer conjuntamente la
acción civil resarcitoria, colaborando a acreditar el hecho delictuoso y la
responsabilidad penal del imputado. Es decir que solo ejerce una función
de ayuda ya que no es parte, a fin de asegurar cumplimiento de la función
punitiva del estado.
• El actor civil: puede ocurrir que por motivo del hecho delictivo surja para
la persona un derecho resarcitorio derivado de la responsabilidad civil
provocada por el hecho delictivo, surgiendo por la regla de concentración
que se pueda acumular dos pretensiones una civil y otra penal, en un solo
proceso. El actor civil será quien despliegue esta pretensión
indemnizatoria en el proceso penal, que deberá contener todos los
requisitos formales de una demanda civil y si son varios los imputados
podrá dirigirse contra alguno de ellos o todos ellos. También podrá actuar
en el proceso para ayudar a acreditar el hecho delictuoso y la
responsabilidad civil del demandado contra el cual se pretende el
resarcimiento.

284
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COMPETENCIA

Es la medida de la jurisdicción, toda vez que si esta es el género, la competencia es una especie dentro de
aquella. Es la facultad que cada juez tiene para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de
cierto territorio.

EN ESTE CASO JUEZ COMPETENTE LUGAR DEL HECHO

PRUEBA

Alsina define la prueba como la comprobación judicial, por los modos que la ley establece, de la verdad de un
hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende.

Palacio la define como la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley, y
tendientes a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes
como fundamento de sus pretensiones o defensas.

• se conoce por medio de prueba a la vía o camino o procedimiento establecido en la ley procesal para
introducir en el proceso, válidamente, el elemento de prueba. (testimonial)

• elemento de prueba es todo dato o circunstancia que, introducido en el proceso, provoca conocimiento
sobre algún hecho, para su posterior valoración. (testimonio)

• órgano de prueba es la persona o el documento que contiene el elemento de prueba y lo trae al


proceso. (Testigo)

PRIVADO 3

CONTRATO DE MANDATO

ARTÍCULO 1319.

Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra.

CONTRATO DE CONSUMO

ARTÍCULO 1093.- Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario
final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa
productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o
goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

CONTRATO DE SERVICIO

ARTÍCULO 1251. Definición

Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de
servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra
material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

CONTRATO DE LOCACION

Concepto

ARTÍCULO 1187.- Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de
una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero.

285
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Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del
contrato de compraventa.

PRIVADO 1

PERSONA JURIDICA

Art 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere
aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su
creación.

DERECHO DEL CONSUMIDOR

TERCERA GENERACION.

TEORIA DEL DELITO

La teoría del delito media entre el caso y el derecho aplicable, permitiéndole al juez realizar el “ejercicio de
subsunción”, es decir, comprobar si la conducta reprochada puede ser encuadrada en la norma general y
abstracta contenida en la norma.

• ACCION
• TIPO
• ANTIJURIDICIDAD
• CULPABILIDAD
GARANTIAS

Garantía: es un remedio, un camino o vía procesal en manos de los ciudadanos para asegurar el pleno ejercicio
de los derechos y lograr la reparación de un derecho constitucional violado, menoscabado, etc. como ejemplo
citamos el artículo 18, 19 43, entre otros.

En todo proceso se deben respetar el conjunto de reglas legales y de equidad


que defienden los derechos humanos: Defensa, Juez natural, Prueba y
Sentencia fundada, pero cobran mayor relevancia en el proceso penal, toda vez
que está en riesgo la libertad de la persona.
De esta garantía en general se desprenden en particular aquellos tópicos
especialmente contenidos en el Artículo 18
• garantías durante el proceso: Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, La necesidad de
juicio previo reafirma la obligatoriedad del Estado de actuar

por sus órganos constitucionales la jurisdicción, regidos además por las leyes de
fondo y de forma que deben ser previas al hecho del proceso.
Se fija también la aplicación irretroactiva de la ley en general, cuyo
principio cede frente a la máxima de la aplicación de la ley más benigna.
• garantías para la condena:

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• Principio de inocencia que se mantiene hasta la condena definitiva, lo que


también implica que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
• Prohibición analógica de la ley penal, su interpretación extensiva, en
virtud del principio de legalidad y de reserva penal.
• Mantenimiento de la libertad, salvo que se perjudique los fines del
proceso o se tema que el imputado eludirá el accionar de la justicia.
• Institutos: excarcelación bajo caución juratoria o fianza real, pena de
ejecución condicional y libertad condicional. La sentencia arbitraria se
origina en el incumplimiento del debido proceso y de garantías
procesales.
• Prohibición de la pena de muerte por razones políticas de los tormentos
y azotes Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes. La pena es instrumento
de seguridad y defensa social no de castigo, Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca
a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez
que la autorice.
Artículo 8 convención americana sobre derechos humanos (pacto de san José). Garantías judiciales

2. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

3. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad,
a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o
no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro
del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la


comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.


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4. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

5. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia

PROCEDIMIENTO ELABORACION LEYES


El proceso legislativo de formación de la ley consta de tres etapas o fases:
• la iniciativa o formulación del proyecto;
La iniciativa puede provenir del seno del mismo congreso, o del poder
ejecutivo y, con la reforma de 1994, también del cuerpo electoral en la
forma prevista en el art. 39 de la constitución.
• la constitutiva o de “sanción” del proyecto;
consistente en la sanción del proyecto, está a cargo del congreso y
transita por los cauces que regulan los arts. 78 a 84. Después de la
reforma, también puede insertarse el mecanismo de la consulta popular
previsto en el art. 40 de la constitución
• la de eficacia, o de promulgación y publicación de la ley. está a cargo del poder
ejecutivo;

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DATOS

• SABRINA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LIMP-TURK SRL

• LA EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA DE CARÁCTER PRIVADO. PRESTA CONTRATO DE SERVICIO

• LIMP-TURK SRL: NOMBRE ACOMPAÑADO DEL ADITAMENTO INDICATIVO DE RESPONSABILIDAD

• SABRINA CASADA CON EMILIO: HAY UN ACTO JURIDICO

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• COMPRAN UN TERRENO A LA INMOBILIARIA LOS AROMOS SAS: CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE


CONSUMO

• LA INMOBILIARIA ES PROVEEDORA. PERSONA JURIDICA DE CARÁCTER PRIVADO

• SE OTORGA BOLETO DE COMPRAVENTA

• BOLETO: GENERA OBLIGACION DE ESCRITURAR

• PAGARON EL 100%, TIENE FECHA CIERTA

• CONTRATO DE OBRA CON SUCRE (DE DALMIRO SAENZ) , PAGOS MENSUALES POR 18 MESES Y SALDO
FINANCIADO A TRAVES DEL BANCO

• SUCRE TAMBIEN ES UNA PERSONA JURIDICA DE CARÁCTER PRIVADO

• SABRINA Y EMILIANO SON LOS COMITENTES, SUCRE ES EL CONTRATISTA

• SABRINA TIENE QUE PRESTAR SERVICIOS EN EL HOTEL EMBAJADOR

• MARCOS ES JEFE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE SABRINA Y EMILIANO, DISCUTE CON ARTURO


BAEZ

• COMIENZA PELEA DE PUÑOS, MARCOS LE DA UNA PIÑA A ARTURO QUIEN CAE Y SUFRE UN CORTE
PROFUNDO. AQUÍ HAY LESION, HAY DELITO

• SABRINA ES CHOCADA POR AMALIA

• SE PRODUCEN DAÑOS EN EL AUTO Y GOLPE EN EL BRAZO Y ABDOMEN. LESIONES

• DEBEMOS DE TENER PRESENTE AQUÍ EL TIPO DE ACCIONES, SI SON LEVES ACCION PUBLICA
DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA, SINO SERAN PUBLICAS PROPIAMENTE DICHAS

• SABRINA ESTA EMBARAZADA DE 11 SEMANAS. AQUÍ PERSONA POR NACER, MOMENTO DE LA


CONCEPCION

• SABRINA ES DERIVADA A LA DRA MONICA PARA CONTROL DEL EMBARAZO

• LA OBRA SOCIAL RECHAZA LA COBERTURA. AMPARO

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