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PERSONA HUMANA

El ser humano es el centro y razón de ser del Derecho y, por su parte, le derecho privado se ocupa de la regulación de las distintas
relaciones privadas que el individuo desarrolla en esferas cada vez más amplias a la vinculación con otras personas.
Dentro del derecho privado se denomina derecho de la persona al conjunto de normas que rigen el ámbito específico de la personalidad
en sentido jurídico, incluyendo el comienzo y fin de la existencia de ella, capacidad, atributos y derechos personalísimos. Estas reflejan
las condiciones, presupuestos y circunstancias que el ordenamiento jurídico toma en consideración para reconocer a un ser humano
como sujeto de derecho, tanto en sus relaciones públicas como privadas. En razón de esto es que las disposiciones de CCyCN deben
estar en concordancia con las normas de la Constitución Nacional y tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en los
siguientes aspectos: Datos de relevancia para reconocer la personalidad jurídica; Momento en el que comienza a considerarse que existe
una persona; Fin de la existencia de la persona, Extensión jurídica de la personalidad.
El CCyCN no describe a la persona humana, pero todo ser humano por el hecho de serlo es persona para el Derecho. (Definición del
Código viejo: Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.)
Comienzo de la Existencia de la persona humana: Existencia se refiere en este contexto a la adquisición plena y consolidación de
derechos y obligaciones de tipo legal.
La existencia de la persona humana comienza con la concepción. La época de la concepción es el lapso entre el mínimo (se presume 180
días) y el máximo (se presume 300 días) fijados para la duración del embarazo.
Si bien la existencia de la persona comienza con su concepción, su existencia jurídica queda supeditada al hecho de que nazca viva: se
precisa que haya respirado en forma autónoma aunque sea por instantes. En caso de duda se presume que ha vivido.
Si un niño o niña por nacer fuere alumbrado sin vida, el Derecho argentino considerara que nunca ha existido. Por el contrario, si vive
separado del cuerpo de su madre, aunque sea unos breves minutos, será tenido como una persona en el pleno sentido legal y habrá
consolidado en su patrimonio jurídico todos los derechos y obligaciones de los cuales fuera acreedor.
Fin de la existencia de la persona humana: La existencia de la persona humana termina con su muerte. La comprobación de este
hecho de carácter biológico quedara sujeta a lo que la medicina determine al respecto y deberá volcarse en el certificado de defunción y
en correspondiente asiento registral.
Atributos de la personalidad: Son las circunstancias y cualidades que son consideradas inescindibles de la persona humana. Entre
ellos cabe enumerar: Capacidad, domicilio y nombre.
1. Capacidad:
Capacidad de derecho: Aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Es genérica y solamente por excepción y en
casos particulares puede ser restringida.
Capacidad de hecho: aptitud para ejercer por sí mismo, en la vida cotidiana, los derechos y deberes de los que se es titular. Puede ser
limitada según la ley lo prevea expresamente y conforme sentencia judicial.
Personas incapaces de ejercicio: Personas por nacer; Menores de edad; Incapaces declarados en juicio.
Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. El código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13
años (gozan de una incapacidad relativa de hecho).La plena capacidad de decisión en materia de cuidado del propio cuerpo se adquiere
a los 16 años. Para todo el resto de la vida jurídica, el menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes. La persona
menor de edad: ejerce sus derechos a través de sus representantes legales; tiene derecho a ser oída en procesos judiciales que le
conciernen y participar en decisiones sobre su persona; entre los 13 y 16 años puede decidir sobre tratamientos de salud no invasivos y a
partir de los 16 se lo considera adulto para las decisiones que tengan que ver con el cuidado de su cuerpo.

La capacidad de ejercicio de la persona humana se presume. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen
siempre en beneficio de la persona.
El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una
alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede
resultar un daño a su persona o a sus bienes. Se debe preferir una restricción parcial a la capacidad. La sentencia debe ser específica en
cuanto a dicha limitación a la capacidad.
Si se trata de una persona que se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresarse, el juez puede
declarar la incapacidad absoluta de ejercicio.
Actos de una persona afectada de incapacidad relativa o absoluta: los efectos dependerán del momento en que fueros celebrados, de la
aparente o no alteración del incapaz y de la buena o mala fe del contratante.
Los actos posteriores a la inscripción de la sentencia son nulos.
Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad
restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:
a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto
b) quien contrató con él era de mala fe
c) el acto es a título gratuito.
Personas inhabilitadas:
(Prodigo: dilapida su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada)
Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos
menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece
una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Declarada la inhabilitación, debe nombrarse un apoyo para actos y ejercicios determinados en la correspondiente sentencia.
2. Domicilio:
Es el lugar físico que por ley se tiene como asiento o sede de la persona en sus relaciones jurídicas, tanto del derecho privado como
público. Es el lugar donde la persona ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones.
Domicilio real: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo
tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. (Para las obligaciones que
tiene por su profesión, el domicilio va a ser ese donde la ejerce). Es voluntario, mutable e inviolable.
Domicilio legal: es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Existe para ubicar de forma segura a ciertos individuos: funcionarios
públicos, militares, personas sin hogar, los incapaces.
Domicilio especial: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él
emanan. Una persona puede poseer dos o más domicilios especiales.
Domicilio ignorado: La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste también se ignora en el
último domicilio conocido.
3. Nombre:
La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.
Prenombre: La elección corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. No pueden inscribirse
más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos ni
prenombres extravagantes. Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.
Apellido: el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo se determina por sorteo.
Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los
hijos.
Las personas adultas pueden modificar su nombre y apellido mediante una solicitud especial o adicionando el apellido de su cónyuge.
Derechos Personalísimos:
Es importante no confundir los derechos personalísimos con los atributos de la personalidad. Los atributos son circunstancias y
cualidades que son inescindibles de la persona humana, y los derechos personalísimos son la manifestación de los derechos
fundamentales de los que goza todo ser humano por naturaleza.
Dignidad e Inviolabilidad Humana: Se declara a la persona humana inviolable y digna. Por inviolabilidad debe entenderse la nota de
inalienabilidad de ciertos derechos (la vida, intimidad, honor, imagen e identidad) y la imposibilidad de que estos sean restringidos,
condicionados o socavados con alteración de su contenido esencial por ley general o acuerdos particulares
Derecho a la imagen: Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su
consentimiento. La sola reproducción de la imagen de una persona con fines lucrativos debe quedar sujeta a la expresa aprobación del
titular. Excepto en los siguientes casos: actos públicos; ejercicio regular del derecho a la información sobre acontecimientos de interés
general; interés científico, cultural, o educacional.
Disposiciones sobre el propio cuerpo: tiene limitaciones, se prohíbe la autolesión amparada por ley a menos que esta se encuentre
orientada a un mejoramiento de la salud de la persona entendida en un sentido integral (Ejemplo: cambio de sexo).
Exequias (Honras Fúnebres): puede disponerse del propio material cadavérico para fines de investigación, pedagógicos o similares.
PERSONA JURIDICA
Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. No significa afirmar que la persona jurídica no pueda realizar
actos jurídicos que no encuadren bajo el objeto de la entidad. También puede ejecutar actos ajenos a su objeto, pero conexos a estos o
necesarios para preservar sus bienes.
Diferencia con persona humana: Es un sujeto de derecho de existencia ideal, es un sujeto carente de existencia física.
Igualdad con persona humana: es un sujeto de derecho dotado de los atributos propios de la personalidad y, por ende, con capacidad
para celebrar actos jurídicos, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones.
Duración:
La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.
Objeto:
Está constituido por los actos previstos en el estatuto de la entidad como medio para alcanzar los fines para los cuales fue creada.
Cumple un rol fundamental en orden a la eventual determinación de la responsabilidad de los administradores de la persona jurídica por
los daños causados a esta. En caso de que ellos hubiesen realizado actos no comprendidos en el objeto de la entidad que no fueran
debidamente justificados, o actos notoriamente extraños a dicho objeto que no contaran con las autorizaciones correspondientes del
órgano de gobierno, serán responsables por los daños ocasionados.
El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.
Comienzo de la existencia de la persona jurídica:
Las personas jurídicas tienen origen en un acto jurídico.
La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto
disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de
obtenerla.
El comienzo de la existencia y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas jurídicas públicas se rigen por las leyes y
ordenamientos de su constitución.
Personalidad diferenciada:
Cuando comienza la existencia de la persona jurídica privada, se reconoce la existencia de un nuevo sujeto de derecho independiente de
los miembros que le dieron origen mediante el otorgamiento del acto constitutivo. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la
de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos previstos por la ley.
Efectos:
 Separación del patrimonio del ente ideal, de los patrimonios personales de sus socios o miembros.
 Separación de los derechos y obligaciones
 Falta de responsabilidad de los socios o miembros por las obligaciones y responsabilidades de la persona jurídica, con la salvedad de
ciertas excepciones legales.
Ejemplo de una excepción legal: Inoponibilidad de la personalidad jurídica: La actuación que esté destinada a la consecución de fines
ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier
persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Atributos de la personalidad:
1. Capacidad:
La ley les otorga aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación.
2. Nombre:
La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. El
nombre debe:
 Satisfacer el recaudo de veracidad (Que no induzca a confusiones a terceros).
 Ser novedoso
 Tener aptitud distintiva: no debe ser confundible con otros
 No puede contener términos o expresiones contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u
objeto de la persona jurídica.
 No puede contener el nombre de personas humanas si no cuenta con su conformidad.
 Debe especificar de qué clase de persona jurídica se trata.
 Debe indicar si se encuentra en liquidación.
3. Domicilio y sede social:
Domicilio: es la jurisdicción en la cual la persona jurídica tiene su asiento.
Sede social: es la dirección de la entidad, que debe ser fijada dentro de la jurisdicción de su domicilio.
El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que
posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de
las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del
estatuto, puede ser modificada por decisión del órgano de administración.
Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
4. Patrimonio
Es el conjunto de bienes de una persona. Consiste en una universalidad jurídica integrada por el conjunto de derechos y obligaciones
susceptibles de apreciación pecuniaria de una persona. Es determinado a partir de la diferencia entre su activo y su pasivo. Toda persona
jurídica debe tener un patrimonio que le permita llevar a cabo las actividades comprendidas en su objeto. El patrimonio inicial se
constituye con los aportes iniciales de los socios o miembros de la entidad. El mismo variara posteriormente en función de las
erogaciones o ganancias que obtenga la persona jurídica y de futuros aportes de sus socios, miembros o terceros, según sea el caso.
Puede estar integrado por una variedad de bienes, tales como dinero en efectivo, inmuebles, cosas muebles, derechos creditorios,
intangibles, o títulos de crédito, entre otros.
El agotamiento de los bienes destinados a sostener el desarrollo de las actividades de la persona jurídica constituye una causal de
disolución de la entidad.
Funcionamiento:
Las normas de funcionamiento de las personas jurídicas se encuentran reguladas en el estatuto de la entidad que se aprueba en
oportunidad del otorgamiento del acto constitutivo. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y
representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.
1. Gobierno
Es el encargado de la adopción de las decisiones más trascendentales en la vida de la persona jurídica. Es competencia de dicho órgano,
entre otras cuestiones, la designación de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización; la aprobación de la gestión de
los integrantes de dichos órganos; la reforma del estatuto social; la disolución anticipada de la entidad, la aprobación de reorganizaciones
de la entidad tales como su transformación, fusión o escisión, etc.
2. Administración:
Es el órgano encargado de ejecutar las actividades comprendidas en el objeto de la persona jurídica. Deberes de los administradores:
 Obrar con lealtad y diligencia: exige a los administradores resguardar los intereses de la entidad para la cual se desempañan.
 No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica: deben priorizar los intereses de la persona jurídica para
la cual se desempeñan y abstenerse de anteponer intereses propios o de terceros.
Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños
causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones ya sea por acción o por omisión.
Fin de la existencia:
Causales de disolución:
 Decisión de sus miembros: un acto de voluntad de sus miembros puede ponerle fin. La decisión debe ser adoptada por unanimidad o por la
mayoría establecida por el estatuto o disposición especial
 Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.
 Consecución del objeto por el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo.  Vencimiento del plazo: si es que tenía un
plazo de duración establecido en su estatuto. Puede solicitarse la prórroga del plazo o la reconducción. La prórroga debe ser decidida por
el órgano de gobierno antes del vencimiento del plazo. Si el plazo se encontrara ya vencido, únicamente pobra evitarse la disolución si el
órgano de gobierno resuelve la reconducción antes de que finalice la liquidación.
 Declaración de quiebra
 Fusión o escisión: se disuelven pero sin liquidarse si se fusionan para dar origen a una nueva entidad; su patrimonio es absorbido por otra
persona jurídica en una fusión “por absorción”; si se escinde, destinando la totalidad de su patrimonio a la constitución de otras entidades
o fusión con otras entidades.
 Reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses.
 La denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar: aplica a entidades que precisan contar con autorización
estatal.
 Agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.  Cualquier otra causa prevista en el estatuto.
La verificación de una causal de disolución no determina el fin de la existencia de la persona jurídica. Determinan el inicio de un proceso
de liquidación (excepto las que se disuelven pero no se liquidan), durante el cual la persona jurídica conserva su personalidad a efectos
de realizar su activo para cancelar su pasivo. Finalizado ese proceso, el órgano de gobierno debe aprobar el balance final de liquidación y
la cancelación registral de la entidad. Una vez inscripta la cancelación registral en el Registro Público de Comercio, la persona jurídica
deja de existir.
En conclusión, el fin de la existencia comienza con alguna de las causales, sigue con su liquidación, pero concluye con la cancelación de
la inscripción.
Clasificación persona jurídica:
Las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas.
Publicas: Los Estados (Nacional, Provincial, Municipal o Extranjeros) y las entidades a las cuales se les reconoce carácter público en el
ordenamiento legal local o internacional.
Privadas: las constituidas por particulares. Sociedades, Asociaciones civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones.

Asociaciones Civiles:
Son personas jurídicas privadas sin fines de lucro (Significa que no pueden perseguirlo como fin principal). Pueden realizar actividades
lucrativas en la medida en que las ganancias obtenidas sean reinvertidas en el cumplimiento del objeto de la asociación; pero, a
diferencia de lo que ocurre en las sociedades, estas nunca pueden ser repartidas entre los asociados. El objeto de las asociaciones no
debe ser contrario al interés general o al bien común.
1. Comienzo de la existencia:
Debe ser constituida por instrumento público. Requiere autorización para funcionar. Una vez obtenida la autorización, el acto constitutivo
debe ser inscripto en el Registro Público de Comercio correspondiente a la jurisprudencia de la entidad.
Desde la fecha de otorgamiento del acto constitutivo de la asociación hasta la obtención de la autorización para funcionar, la asociación
existe como persona jurídica pero en carácter de simple asociación. Recién una vez obtenida la autorización para funcionar adquirirá el
carácter de asociación civil.
2. Órganos de la asociación civil:
Administración:
El órgano típico de administración de las asociaciones civiles es la comisión directiva. Debe contener al menos los siguientes cargos:
presidente, secretario y tesorero. Los integrantes deben ser asociados, y el derecho de los asociados a participar de la comisión directiva
no puede ser restringido abusivamente.
Gobierno:
El órgano típico de gobierno de las asociaciones civiles es la asamblea de asociados. El estatuto puede imponer condiciones para que los
asociados participen en los actos de gobierno (Ejemplo: antigüedad, pago de la cuota).
La responsabilidad de los asociados se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituir la asociación, a los aportes
comprometidos posteriormente y al pago de las cuotas y contribuciones a que estén obligados. Los asociados no responden en forma
directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil.
Fiscalización interna:
El estatuto puede prever que la designación de los integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas, pero estos
no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión directiva o certificantes de los estados contables de la asociación. Comisión
revisora de cuentas.
3. Fin de la existencia: disolución y liquidación.
Se disuelven por las causales generales de disolución de las personas jurídicas privadas y por la reducción de su cantidad de asociados a
un número inferior al total de miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses
no se restablece ese mínimo.
La asamblea extraordinaria deberá designar uno o más liquidadores. El patrimonio eventualmente resultante de la liquidación no se
distribuye entre los asociados, sino que deberá ser asignado al destino previsto en el estatuto o a otra asociación civil domiciliada en el
país de igual o similar objeto a la entidad liquidada.

Simples asociaciones:
Personas jurídicas privadas sin fines de lucro. Se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de
fiscalización y funcionamiento por las normas relativas a las asociaciones civiles. Se mantiene la obligación de certificación de los estados
contables. Se diferencian en:
 Las simples asociaciones pueden ser constituidas por instrumento público o por instrumento privado con las firmas de los otorgantes
certificadas por escribano público.
 Al nombre se agrega el aditamento “simple asociación” o “asociación simple”
 La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.
 En caso de insuficiencia de los bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es
solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que estos hubieran suscripto durante
su administración. Quedan a salvo de dicha responsabilidad los asociados que no intervinieron en la administración, quienes solo
responden hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas.
Fundaciones:
Son personas jurídicas privadas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte
patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines. No implica que no pueden realizar actividades lucrativas, sino
que las ganancias obtenidas deben ser aplicadas al cumplimiento de su finalidad.
Deben tener un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines.
1. Comienzo de su existencia:
Deben constituirse mediante instrumento público. Pueden revestir el carácter de fundadores tanto personas humanas como sociedades, y
pueden ser constituidas por uno o más fundadores. Una persona humana puede disponer su constitución por acto de última voluntad.
Una vez otorgado el instrumento constitutivo, deberá solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar. Adquieren su personería
jurídica al obtener la autorización estatal para funcionar como fundación.
Etapa de gestación: la que transcurre desde el otorgamiento del acto constitutivo hasta la obtención de la autorización para funcionar.
Durante esta etapa, los administradores y fundadores son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas.
Las fundaciones están sujetas a un contralor permanente que se extiende desde su constitución hasta su disolución y liquidación.
2. Órgano de gobierno y administración:
El órgano típico de gobierno de gobierno y administración de la fundación es el Consejo de administración, integrado por al menos tres
personas humanas, cuya finalidad es ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la fundación. Los miembros del
consejo de administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el reembolso de gastos.
El estatuto puede prever la existencia de un Comité Ejecutivo, integrado por miembros del consejo de administración o terceros, y que
deberá ejecutar las tareas de administración y gobierno que el consejo de administración le delegue. El estatuto puede prever alguna
forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecutivo.
Una vez constituida la fundación, los fundadores carecerán de injerencia en su administración a menos que sean miembros del consejo
de administración.
3. Fin de la existencia:
La fundación se disuelve en caso de verificarse alguna de las causales de disolución previstas en el art. 163. El remanente de los bienes
debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o bien
común, que no tenga fin de lucro y que este domiciliada en la Republica.
HECHOS Y ACTOS JURIDICOS
Las personas humanas desarrollan su personalidad jurídica produciendo consecuencias o efectos de diversa índole tanto en el mundo
social como en el jurídico.
Hecho: describe aquello que ocurre, acciones, situaciones, relaciones a las cuales hace referencia. Puede haber hechos que no
produzcan consecuencias jurídicas y hechos que si produzcan consecuencias jurídicas (Hechos Jurídicos).
Los hechos jurídicos pueden ser hechos de la naturaleza o hechos humanas. Si son hechos humanos se los llama actos. Dentro de los
actos, encontramos actos voluntarios e involuntarios. Los actos voluntarios, a su vez, pueden ser actos jurídicos (si tiene por fin inmediato
provocar CJ) o simples actos lícitos.
Hecho Jurídico:
Es el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas (Consecuencias Jurídicas, CJ)
Los derechos nacen, se modifican, se transfieren o extinguen como consecuencia o por medio de un hecho. No existe derecho que no
provenga de un hecho y la variedad de hechos produce diferentes derechos.
Hechos jurídicos constitutivos son los que producen el nacimiento o adquisición de una relación o situación jurídica. La adquisición puede
ser originaria (no proviene de otro derecho que se le antecede) o derivada (se verifica una relación jurídica anterior); o puede ser traslativa
(si se transfiere el derecho) o constitutiva (si se genera un gravamen pero el autor conserva su derecho de dominio sobre la cosa.
Hechos jurídicos extintivos son los que ponen fin a los derechos por razones involuntarias (muerte, perdida del objeto) o bien por razones
voluntarias (venta, renuncia).
Hechos jurídicos con entidad de modificar las circunstancias que se dan entre el nacimiento y la extinción de una relación o situación.
Producen alteraciones, aumentan o reducen los derechos.
Simple acto licito: Los actos (hechos humanos) voluntarios son los ejecutados por la persona humana con discernimiento, intención y
libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Es decir, lo realiza comprendiendo lo que hace, con una finalidad determinada y por su
soberana voluntad.
El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas. Produce CJ con independencia de que las partes que obraron voluntariamente hayan querido
producirlas.
Acto jurídico: El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones
o situaciones jurídicas.
1. Elementos de los actos jurídicos:
La eficacia o cumplimiento de los efectos esenciales del acto jurídico depende de que conforme con el derecho ocurran todos sus
elementos:
 El sujeto que lo ejecuta debe ser una persona capaz de realizarlo
 El objeto del acto debe ser lícito. No debe contrariar lo establecido por el ordenamiento jurídico.
 La forma de realización del acto debe concretarse del modo establecido por ley (instrumento público, inscripción registral). Se requiere la
exteriorización del acto para que surta consecuencias propias dentro del mundo jurídico.
2. Sujetos intervinientes en el acto jurídico:
Las partes: son quienes tienen un interés en el acto y sufren las consecuencias referidas a la adquisición de derechos o contracción de
obligaciones.
Los otorgantes: son los que participan del acto disponiendo de él, pueden o no ser partes.
Los representantes: suscriben al acto, son otorgantes pero sustituyen a las partes en cuyo interés actúan y sobre los cuales recaerán las
consecuencias jurídicas del acto.
Los terceros: no son parte en los actos jurídicos.
Concepto de acto voluntario: El acto voluntario es el ejecutado por la persona humana con discernimiento, intención y libertad, que se
manifiesta por un hecho exterior.
Acto involuntario: si carece de discernimiento el acto es involuntario (no es acto jurídico). Son involuntarios por falta de discernimiento:
 El acto de quien, al momento que lo ejerce, carece de discernimiento por estar privado de razón.
 El acto ilícito realizado por una persona menor que no ha cumplido los diez años, situación en la cual la ley califica de involuntario en
protección del menor.
 El acto lícito realizado por una persona menor de edad que no cumplió los trece años.
Discernimiento, intención y libertad constituyen el elemento interno de la voluntad, y se presumen existentes al momento de concretar el
acto.
La manifestación es el elemento externo. Si el acto no se manifestara en la forma establecida por la ley, no surtiría sus efectos normales.
Si falta alguno de estos elementos, el autor del hecho carece de responsabilidad y se reputa como un hecho involuntario.
1. El elemento externo:
La manifestación de la voluntad es el modo como se exterioriza la voluntad. Puede ser oral, escrita o por signos inequívocos, o por la
ejecución de un hecho material.
El silencio no es considerado como una manifestación de voluntad excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede
resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes.
La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre.
2. Los elementos internos. Sus vicios:
El discernimiento y la incapacidad para ejercer los derechos:
El discernimiento es la aptitud elemental para comprender el significado del acto que se ejecuta. La ley protege especialmente a quienes
por motivos de inmadurez en razón de la edad, o por alteraciones mentales o por perdida transitoria de la conciencia ven obstaculizada su
capacidad para comprender las consecuencias jurídicas de los actos jurídicos que realizan.
 Los menores de edad y su capacidad de hecho: un menor de edad, en principio, es inmaduro para determinados actos: podrá distinguir a
una determinada edad los actos permitidos o buenos respecto de los malos o prohibidos; sin embargo, requerirá mayor madurez para
discernir lo que le conviene y optar por ello, descartando lo contrario. Para los actos lícitos, el discernimiento se alcanza a los trece años.
Para los hechos ilícitos, a los 10 años, lo cual indica que los menores de esa edad para aquellos actos no serán imputables por carecer
de suficiente discernimiento.
 La privación accidental o transitoria de razón o de conciencia: establece el caso de quienes por algún accidente, consumo de drogas o
alcohol, o situación física o psicológica traumática, se encuentran privados de razón y no pueden comprender los efectos que surtirán sus
actos. Si se trata de un acto ilícito se declara a la persona inimputable. Si el acto es licito se lo declara nulo
 Las alteraciones mentales: personas declaradas incapaces por sentencia judicial.
La intención y el vicio del error o el dolo:
La intención es el propósito de realizar el acto en miras a producir determinados efectos jurídicos. Cuando la intención es enfocada
respecto de la concreción de un acto que no es en realidad el deseado por la voluntad, se produce un vicio debido al error en cuando a la
clase del acto o debido al dolo empleado para generar el error.
 El error: es el falso conocimiento que se tiene acerca de un hecho o situación. Se distingue de la ignorancia que es la falta de
conocimiento.
o Error de hecho es cuando recae sobre un hecho o contenido del acto.
o Error de derecho se refiere a la existencia, alcance o vigencia del derecho aplicable (nunca es excusable).
La consecuencia del error de hecho será la nulidad relativa del acto, siempre que se trate de error de hecho esencial (se ha tenido en
cuenta al momento de celebrar el acto) y, además, reconocible (por el destinatario). El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la
nulidad del acto.
 El dolo: como vicio de la voluntad, es toda argucia destinada a producir engaño en el conocimiento que una persona puede tener sobre un
hecho, situación o contenido. Dos situaciones referidas al dolo como vicio de la voluntad:
o Acción dolosa: es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero; cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la
celebración del acto.
o Omisión dolosa: causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
La acción supone un acto positivo de engaño, mientras que la omisión implica un silencio o reticencia frente al error o la equivocación del
otro. Causan la nulidad del acto cuando se trata de un dolo esencial: debe ser grave, determinante del acto jurídico (de la voluntad),
producir un daño importante, y no debe haber dolo reciproco.
PARA VER DIFERENCIAS CON ERROR, FRAUDE Y SIMULACION ILICITA VER PAGINA 67 DEL LIBRO.
La libertad y le vicio de la violencia:
Violencia es la fuerza irresistible y las amenazas (intimidación) que generan el temor de sufrir un mal grave, inminente, que no se puedan
contrarrestar o evitar, sobre la persona o sus bienes, de la parte o de un tercero. Causan la nulidad del acto. La amenaza debe ser tan
grave que no le permita a la persona el ejercicio de su libertad de decisión.
El acto jurídico:
Elementos esenciales: sujeto, objeto, causa y forma
1. El sujeto de los actos jurídicos:
Sujetos son las personas que intervienen en el acto o negocio jurídico. Pueden actuar a través de representantes legales o voluntarios.
Pueden participar terceros (escribanos, testigos) que no resultan alcanzados por el acto.
2. El objeto de los actos jurídicos:
Es la materia sobre la cual recae o, a la cual tiende, la voluntad del sujeto: una cosa, un bien o un hecho.
 Debe ser posible, licito, determinado o determinable y no prohibido.
 No debe ser contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
 No debe ser lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana.
3. La causa de los actos jurídicos:
Es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para
ambas partes. La causa que no aparece expresada en el acto se presume, siempre y cuando no se pruebe lo contrario.
Acto abstracto: es el caso de los cheques o el pagaré, los cuales circulan independientemente de la causa que les da origen. Tienen
causa pero, en principio, al momento de la circulación no se permite cuestionar la causa.
4. La forma y la prueba de los actos jurídicos:
La forma es el modo de exteriorizar el acto jurídico. Puede ser por medio de un hecho externo, una conducta, que puede estar establecida
por la ley o haberse convenido entre las partes. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las
partes pueden utilizar la que estimen conveniente.
Clasificación de los actos jurídicos según las formas:
 No formales o de forma libre: la ley no exige una forma expresa (contrato de locación, contratos asociativos).
 Formales: aquellos cuya validez y eficacia dependen de su celebración bajo la forma determinada por la ley. La ley requiere una forma
determinada (contrato de compraventa de inmuebles). o Formales no solemnes o de formalidad relativa: la forma requerida lo es
solo para que produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad. La omisión determina la nulidad pero no impide producir otros
efectos jurídicos.
o Formales solemnes o de formalidad absoluta: la ley exige una forma para su validez, y son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. La
forma es exigida como requisito inexcusable de la validez del acto. ( incumplimiento=nulidad)
Instrumentos:
La PRUEBA de la manifestación escrita de la voluntad puede tener lugar por: Instrumento público, instrumentos privados o particulares
firmados, instrumentos privados o particulares no firmados
Instrumentos públicos: Las escrituras públicas, sus copias o testimonios. Los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios
públicos. Los títulos emitidos por el Estado.
Para la validez de estos actos es necesario que el funcionario actúe dentro del ámbito de su competencia territorial y conforme a sus
atribuciones, es decir, su competencia material. Deben estar firmados por el oficial público y las partes. Si tiene algún defecto pero está
firmado por las partes vale como instrumento privado, sino carece de validez.
Instrumentos privados y particulares: Son los que se encuentran firmados por quienes intervienen en el acto. No gozan de presunción de
autenticidad, como si lo hacen los públicos. Para que la alcance, se ha implementado el reconocimiento de firma, que importa el
reconocimiento del cuerpo del instrumento privado.
La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del
firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma
digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Elementos naturales: pueden o no estar presentes. Garantía de evicción, garantía por vicios redhibitorios, pacto comisorio.
Elementos accidentales o modalidades que puede tener el acto conforme a la decisión de las partes:
condición, plazo o cargo.
 Condición: se subordina la adquisición o pérdida de un derecho a un hecho futuro o incierto. La existencia de ese derecho va a estar sujeta
a un acontecimiento futuro incierto. Te regalo un auto si te recibís.
 Plazo: tiene por fin diferir o limitar en el tiempo los efectos de un acto jurídico. Siempre se dirige a un hecho futuro y necesario. La
obligación es exigible ante un acontecimiento futuro cierto. Te regalo un auto cuando cumplas 21. A partir de ahí es exigible.
 Cargo: no es un hecho ajeno a la voluntad. Se trata de una obligación que debe cumplir una de las partes. Es accesoria a la adquisición de
un derecho. Obligación accesoria propia de los actos gratuitos. Te dono 100000$ si vos todos los meses donas 1000$ a un refugio.
Los vicios del acto jurídico
Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.
1. La lesión:
Existe lesión cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos
una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Requisitos: la desproporción debe ocurrir al momento de celebrar el acto y subsistir hasta la interposición de la demanda. Debe tratarse
un acto jurídico conmutativo y oneroso.
Efectos: la persona afectada puede demandar la nulidad y el reajuste. La primera de estas acciones se debe transformar en acción de
reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
2. La simulación:
La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro; o cuando el acto contiene cláusulas
que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas; o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que
no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Supone que las partes realizan un acto o negocio jurídico que no
es verdadero con la finalidad de engañar a terceros.
Puede ser licita o ilícita, según si la intención de las partes es la de perjudicar a un tercero o de violar la ley.
La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto.
3. El fraude:
Se configura cuando el deudor celebra actos de disposición en perjuicio de sus acreedores, o renuncia al ejercicio de derechos o
facultades con los que hubiese podido mejorar su situación o evitado empeorar su estado de fortuna perjudicando así los derechos de sus
acreedores. El acreedor podrá solicitar la declaración de Inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos.
Requisitos:
 Poseer crédito de fecha anterior al acto impugnado.
 Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.
 Que el tercero haya sido cómplice del deudor (tercero de mala fe).
La representación:
Puede ser:
 Voluntaria: cuando resulta de un acto jurídico. Apoderamiento que una persona hace respecto de otra.
 Legal: cuando resulta de una regla del derecho. Ejemplo: los padres son representantes de sus hijos menores de edad.
 Orgánica: cuando resulta del estatuto de una sociedad.
Efectos: los actos celebrados en nombre del representante y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de
apoderamiento, producen efectos directamente para el representado.
La ineficacia de los actos jurídicos:
Ineficaz: no cumple con el objetivo, con los efectos de ese acto jurídico. No surten efecto.
Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.
1. Actos nulos:
La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una causa existente en el momento de la
celebración. Los efectos se producen frente a todos. Puede ser absoluta/relativa o total/parcial.
-Nulidad absoluta: Actos que contravienen el orden
público, la moral o las -Nulidad total: El vicio interno afecta a todo el acto.
buenas costumbres. Puede ser declarada por Es la que se extiende a todo el acto.
el juez sin petición de parte. No es confirmable por la -Nulidad parcial: El vicio interno afecta a algunas
parte afectada porque afecta un interés social. No partes o clausulas o disposiciones del acto. Es la
puede sanearse por prescripción. que afecta a una o varias de sus disposiciones.
-Nulidad relativa: Actos a los cuales la ley impone Si no es posible separar las disposiciones, se
esta sanción sólo en protección del interés de declara la nulidad total.
ciertas personas. Es declarada por el juez por
petición de parte. Puede sanearse por la
confirmación y la acción de prescripción.

Efectos de la nulidad: las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes, obligándose las partes a restituirse mutuamente lo que
han recibido.
La confirmación: acto jurídico que puede realizar la parte que ha sufrido los efectos del acto nulo una vez que ha desaparecido la causa
de nulidad con el fin de convalidarlo. Debe manifestar, expresa o tácitamente, su voluntad de tener al acto por válido. Debe darse dentro
del marco de una nulidad relativa. Si se convalida, se renuncia a la posibilidad de requerir su nulidad.
Es el caso de los actos de los menores de edad que no han alcanzado la mayoría de edad (18 años) pero si tienen 13 años, y realizan
algún tipo de acto jurídico anulable y su representante legal no lo cuestiona y/o, en su caso, lo consiente. Este sería un caso de
confirmación que convalida el acto.
La confirmación tiene efecto retroactivo: el acto entre vivos originalmente nulo se retrotrae a la fecha en que se celebró el acto.
Convalidación: el acto nulo puede convertirse en otro diferente valido para resguardar los intereses de las partes.
2. Inoponibilidad de los actos:
El acto es válido entre las partes celebrantes, pero se ve privado de sus efectos respecto de determinadas personas a las cuales la ley
protege. La inoponibilidad implica que el acto no tiene efectos (es ineficaz) con respecto a ciertos terceros, que pueden desconocerlo
como si no existiera.
Ejemplo: Juan embarga un inmueble de Luis, por una deuda que este tiene respecto de aquel. Luis puede vender el inmueble a María,
aunque esta reconocerá el embargo y esta cautelar le será plenamente oponible, de modo que si Luis no le paga a Juan, podrá este
sacar a remate el inmueble, ahora propiedad de María.
TRANSMISION DE LOS DERECHOS
• Pueden transmitirse todos los derechos, ya sea por actos entre vivos o por causa de muerte del causante (mortis causa).
• Puede ser una transferencia universal (se transfiere la totalidad de un patrimonio. Ejemplo: herederos) o bien particular (se transfiere un
objeto determinado).
• En cuanto a la fuente, puede provenir de la voluntad de una persona o de la ley (el caso de la herencia legítima).
• No son transmisibles los derechos cuando exista una estipulación válida de las partes, o cuando exista una prohibición legal, o cuando
importe trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres.
• Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene.
• Sucesores individuales son los que reciben todo o una parte indivisa del patrimonio.
• Sucesores singulares son los que reciben un derecho en particular.
OBLIGACIONES EN GENERAL
Relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito
y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.
1. Elementos y sus requisitos:
 Relación jurídica entre dos partes: sujeto activo (acreedor) y sujeto pasivo (deudor).
 Un acreedor que ostenta su derecho y tiene la expectativa de cumplimiento.  Un deudor cuyo patrimonio deberá responder en función de
la deuda.
 Una prestación u objeto de la relación. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser: material y jurídicamente posible,
lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial
(moral) del acreedor.
 Ante el incumplimiento, aparece el derecho de reparación.
2. La causa de la relación jurídica:
No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico.
La existencia de la obligación no se presume, pero probada su existencia se presume que proviene de fuente legítima.
3. Derechos del acreedor:
Obtener el cumplimiento voluntario del deudor.
Emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado (cumplimiento forzado).
Hacérselo procurar por otro a costa del deudor (ejecución por medio de un tercero).
Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
4. Efectos con relación al deudor:
El cumplimiento de la obligación confiere al deudor el derecho de obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. Es
necesario que se entregue al deudor el recibo de pago.
El patrimonio del deudor cumple una función de garantía. La limitación son los bienes que se declaren inembargables e inejecutables.
El incumplimiento de la obligación: La acción directa, la acción subrogatoria y la medida cautelar de embargo, son formas de garantía de
los acreedores.
Clases de obligaciones:
1. En cuanto al objeto o la prestación a cargo del deudor:
Obligaciones de dar: Pueden tener como objeto la entrega de cosas ciertas, inciertas, fungibles o no fungibles, de dar cantidad de cosas o
de dar sumas de dinero.
Las obligaciones de dar sumas de dinero incumplidas pueden generar la obligación accesoria de pagar intereses: intereses moratorios
(por el retardo), intereses compensatorios (por haber utilizado el capital ajeno) o intereses punitorios (por daños o perjuicios derivados del
incumplimiento).
Obligaciones de hacer: consisten en la obligación de realizar un hecho o prestar algún servicio en tiempo, lugar y modo convenido por las
partes.
Obligación de no hacer: se basan en la abstención u omisión de un acto que el deudor normalmente estaba facultado a realizar. Tiene por
objeto la abstención del deudor o tolerar una actividad ajena.

2. Obligaciones de objeto múltiple:


Obligaciones alternativas: elección que puede hacer el deudor entre una u otra prestación. Tiene por objeto una prestación entre varias
que son independientes y distintas entre sí, debiendo el deudor cumplir una sola de ellas.
Obligaciones facultativas: tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede
liberarse cumpliendo la accesoria.
3. Criterio según el cual las obligaciones pueden ser cumplidas parcialmente:
Obligaciones divisibles: la prestación puede ser cumplida parcialmente
Obligaciones indivisibles: la prestación no puede ser cumplida parcialmente.
4. Obligaciones de sujeto plural (más de un deudor o más de un acreedor)
Obligaciones simplemente mancomunadas: el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí
como acreedores o deudores haya.
Obligaciones solidarias: su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Deben ser
obligaciones originadas en una causa única. Cada uno de los codeudores y cada uno de los coacreedores representan a los demás en
los actos que realiza.
 Solidaridad pasiva: cuando son varios deudores, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores,
simultánea o sucesivamente. La extinción de la obligación se produce cuando uno de los deudores solidarios paga toda la deuda.
 Solidaridad activa: cuando son varios acreedores, uno o todos juntos pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación. Derecho de
los acreedores de participar en el monto cobrado por uno de ellos.
Obligaciones concurrentes: Varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas distintas. Tienen unidad de objeto y de acreedor,
aunque distintos deudores que resultan obligados con base en distintas causas del deber.
Obligaciones disyuntivas: la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos o la obligación debe ser cumplida a favor de uno o
varios sujetos.
5. Obligaciones principales y accesorias
Obligaciones principales: son las que existen y subsisten por sí mismas. Son autónomas e independientes de cualquier otro vínculo
obligacional.
Obligaciones accesorias: los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cuanto a su
existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional.
Extinción de las obligaciones:
Las obligaciones se extinguen por diversos medios. Algunos de esos medios son actos jurídicos, requiriendo por lo tanto el
consentimiento y capacidad de los otorgantes (el pago, la transacción, la novación, la renuncia, la remisión y la dación de pago). Existen
otros medios de extinción que no dependen de la voluntad de las partes pero que por producir la extinción de la obligación son hechos
jurídicos (compensación, confusión, imposibilidad de cumplir, el transcurso del tiempo).
1. El pago:
Consiste en el cumplimiento de la obligación. No solo entregar una suma de dinero, sino el cumplimiento de la prestación que constituye
el objeto de la obligación.
Los Sujetos del pago: el deudor y el acreedor.
El pago es un acto jurídico y, por lo tanto, debe ejecutarse con los elementos del acto voluntario. Este cumplimiento con el pago es para el
deudor un deber, pero también un derecho, porque implica la posibilidad de liberarse. El pago debe hacerse a persona capaz, y no puede
hacerlo en fraude a los acreedores.
El objeto del pago:
Debe reunir los requisitos de identidad (no puede ser una prestación distinta a la debida), integridad (no pueden ser pagos parciales),
puntualidad y localización.
El pago puede ser probado por cualquier medio de prueba, salvo estipulación en contrario. El recibo es un instrumento público o privado
en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida.
La mora:
Se produce cuando se vence el plazo para el cumplimiento de la obligación y las expectativas del acreedor se ven frustradas.
 Pago a mejor fortuna: acuerdo entre las partes por el cual el deudor podrá pagar cuando mejore su fortuna.
 Beneficio de competencia: derecho que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según las
circunstancias y hasta que mejore su fortuna.
 Pago por consignación: se realiza mediante depósito judicial, consignación extrajudicial o sentencia judicial y procede cuando el acreedor
fue constituido en mora; existe incertidumbre sobre la persona del acreedor; el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por
causa que no le es imputable.
 Pago por subrogación: pago realizado por un tercero distinto al deudor.
Causa del pago:
La causa del pago es la liberación del deudor. La causa fin conduce a quien debe pagar para que lo haga y se libere.
2. Compensación:
Dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, por lo que se extinguen con fuerza de pago ambas deudas (que
deben ser de plazo vencido, líquidas y exigibles) hasta el monto de la menor.
3. Confusión:
Cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. Puede extinguirse total o
parcialmente en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión.
4. Transacción:

5. Novación:
Es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. Se extingue la obligación originaria con sus
accesorias. Debe ser expresa y puede ser subjetiva (cambio de deudor o acreedor) u objetiva (cambio de objeto).
6. Dación de pago:
La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. El deudor
responde por la evicción (privación parcial o total de una cosa) y los vicios redhibitorios (defectos ocultos).
7. Renuncia:
El acreedor renuncia a los derechos de cobro conferidos por la ley (cuando no está prohibida y sólo afecta intereses privados).
8. Remisión:
Cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda.
9. Imposibilidad de cumplimiento:
Se da cuando existe una imposibilidad sobreviniente, objetiva, absoluta y definitiva de cumplir la prestación, producida por caso fortuito o
fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha
podido ser evitado.
CAPITULO 3
CONTRATOS EN GENERAL
Acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales.
Principios de los contratos:
Libertad de contratación: las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la
ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Igualdad: existen normas para proteger la igualdad de los contratantes. A fin de evitar que el contrato se torne un instrumento de abuso o
de explotación por parte de ciertas personas, más fuertes, en perjuicio de otras. De la igualdad se deduce el principio de protección de la
parte débil.
Fuerza vinculante: el principio de la obligatoriedad. El contrato obliga a las partes como la misma ley. Todo contrato válidamente
celebrado es obligatorio para las partes.
Intangibilidad: el contenido del contrato valido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la
ley lo prevé.
Buena fe: los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.
Supletoriedad: las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Obligan no sólo a lo que está
formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que
razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.
CLASIFICACIONES LEGALES
Unilaterales: una de las partes se obliga a la otra sin que esta quede obligada (Ej.: donación)
Bilaterales: las partes se obligan recíprocamente la una a la otra (Ej.: compraventa)
Plurilaterales: tres o más partes, las que no contraen obligaciones reciprocas entre sí, sino que contratan con un fin común (Ej.: las
sociedades, contratos asociativos).

A título oneroso: las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a
hacer a la otra. Cuando la prestación a cargo de una de las partes encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra (Ej.:
compraventa).
A título gratuito: cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo.
(Ej.: donación, comodato).

Conmutativos: cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. (Ej.: compra de un inmueble determinado por un precio
determinado).
Aleatorios: cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto (Ej.: la apuesta, la
venta de esperanza).

Formales o solemnes: aquellos para los cuales la ley exige una forma para su validez, y son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha.
La forma es exigida por la ley bajo pena de nulidad.
Formales no solemnes: la forma es requerida para que produzcan sus efectos propios, pero sin sanción de nulidad. No quedan concluidos
como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir
con la expresada formalidad. La forma es exigida a efectos de la prueba del contrato.
No formales: cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada. Puede celebrarse libremente y la forma constituye solo un
medio de prueba de la celebración del contrato.

Contratos nominados o típicos: si la ley los regula especialmente. Previstos especialmente por la legislación y dotados por ella de un
régimen particular
Contratos innominados o atípicos: si la ley no los regula especialmente. Se rigen por:
 la voluntad de las partes
 las normas generales sobre contratos y obligaciones; c) los usos y prácticas del lugar de celebración
 las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad.

Consensuales: se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes (Ej.: compraventa). Reales: se perfeccionan con la entrega de
la cosa (Ej.: mutuo, comodato, depósito).

De ejecución instantánea: son aquellos que se cumplen de una sola vez, en un acto único.
De tracto sucesivo: aquellos que se cumplen a través de prestaciones repetidas en períodos convenidos (locación).

FORMACION DEL CONSENTIMIENTO


El consentimiento se constituye por la unión congruente de la oferta y la aceptación. El contrato se concluye, es decir, nace para el
mundo jurídico, en el momento en que la aceptación es recibida por el oferente. Como la voluntad puede manifestarse en forma tácita, el
consentimiento queda formado no solo por la recepción de una formal aceptación, sino también por una conducta de las partes que sea
suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
1. Oferta:
Es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para
establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Debe ser completa, es decir, contener al menos las clausulas esenciales del
contrato que se procura acordar.
 Fuerza obligatoria de la oferta: la oferta obliga al proponente.
 Retractación de la oferta: puede ser retractada, pero solo si la retracción es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la
oferta.
 Caducidad de la oferta: la oferta caduca, pierde su efecto, cuando el proponente o el destinatario fallecen o se incapacitan, antes de la
recepción de su aceptación. El que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente, y que a consecuencia de su
aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación.
2. Contrato plurilateral:
Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes, y la oferta emana de distintas personas, o es dirigida a varios destinatarios, no hay
contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos a celebrarlo en
nombre de todos.
3. Aceptación:
Es la manifestación de la voluntad, congruente con la oferta, que perfecciona el contrato. Para que el contrato se concluya, la aceptación
debe expresar la plena conformidad con la oferta, pues cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su
aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato.
Modos de aceptación: toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio
importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las
prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
Perfeccionamiento: la aceptación perfecciona el contrato, es decir que este queda irrevocablemente concluido.
Acuerdo parcial: los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato (el contrato queda conformado) si todas ellas, con la
formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En la duda sobre si hay
acuerdo parcial o no, el contrato se tiene por no concluido.

Contratos de adhesión:
Aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a clausulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un
tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.
La diferencia con los llamados contratos negociados reside en que la redacción de todo el contenido contractual es obra de una sola
parte, usualmente más fuerte que la otra, y esta, si quiere contratar, solamente puede limitarse a aceptar ese contenido predispuesto, sin
posibilidades de discutir los términos del convenio.
La facultad de la parte más fuerte estará limitada por la ley. El código establece algunas reglas, con fines limitativos y protectorios:
 Las cláusulas deben ser comprensibles, con redacción clara, completa y fácilmente legible. A modo de evitar errores que vicien la voluntad
del adherente.
 Deben, además, ser autosuficientes. Para evitar sorpresas, deslealtades o consecuencias que el adherente no puede prever. Se tienen por
no convenidas las cláusulas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se entregan a la contraparte.
 Si la redacción de alguna clausula no es clara, debe interpretarse en sentido contrario a la parte predisponente.
Principio de la primacía de las clausulas negociadas: usualmente el adherente conserva cierto poder de negociación, que se manifiesta en
la redacción de cláusulas particulares. En caso de incompatibilidad de cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas.
Son cláusulas abusivas y por lo tanto se deben tener por no escritas:
 Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. En los contratos onerosos, lo natural es que rija la justicia
conmutativa, por lo que desnaturalizar las obligaciones del predisponente equivale a alterar la justicia y equivalencia del contrato.
 Las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas
supletorias.
 Las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles.
Control administrativo y judicial de las clausulas generales: existen ciertos tipos de contratos en los que las clausulas generales son
previamente aprobadas o aun impuestas por el estado. Ej.: pólizas de seguro de responsabilidad civil.
Nulidad: la consecuencia del carácter abusivo de ciertas cláusulas es su nulidad. No producen efectos, se tienen por no escritas ni
convenidas. Si se trata de una clausula esencial para la finalidad del contrato, declarada su nulidad, el juez debe integrarlo, es decir,
dictar una clausula sustitutiva que no sea abusiva.
Contratos preliminares: son los contratos que obligan, a uno o a ambas partes, a celebrar un contrato definitivo. Deben contener el
acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo.
El pacto de preferencia: genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien, si decide celebrar un futuro contrato, debe
hacerlo con la otra o las otras partes. A diferencia del contrato de opción, en la preferencia quien la concede no está obligado a contratar,
pero si lo hace debe hacerlo con el beneficiario de la preferencia, siempre que este ofrezca iguales condiciones de contratación que un
tercero.
INCAPACIDAD E INHABILITACION PARA CONTRATAR
Los contratos, como los demás actos jurídicos, deben ser otorgados por personas capaces y que tengas legitimación respecto al objeto.
El contrato celebrado sin esos requisitos es nulo. Declarada la nulidad del contrato de la persona incapaz o con capacidad restringida, la
parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado (contrario al efecto propio de la
nulidad), excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido.
OBJETO
Lo dispuesto sobre los objetos de los actos jurídicos y de las obligaciones que se contrajeren, rige respecto a los contratos.
El objeto del contrato debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un
interés de las partes, aun cuando este no sea patrimonial.
Objetos prohibidos:
No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden
público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo
sean.
El contrato de objeto ilícito es nulo. En el caso de sociedades con objeto ilícito, la consecuencia es su liquidación, además de la
responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios y administradores por los perjuicios causados.
Determinación:
Cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o genero según sea el caso.
Bienes futuros:
Pueden ser objeto de los contratos, subordinado a la condición de que lleguen a existir; excepto que se trate de contratos aleatorios.
Bienes ajenos:
Pueden ser objeto de los contratos, siempre y cuando se aclare que son ajenos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito
de la promesa (dijo que era de otro pero no dijo si o si te lo va a dar), sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la
prestación se realice y, si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los daños causados.
Bienes litigiosos:
Los bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de
terceros (si lo hace, se vuelve inoponible respecto a esos terceros).
Quien contrata sobre bienes litigiosos, gravados o sujetos a cautelares, no debe ocultar al el estado de los bienes.
Herencia futura:
La herencia futura no puede ser objeto de contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos
particulares. Esta norma procura evitar especulaciones sobre la sucesión de quien aún no ha fallecido. Existe una excepción para la
empresa familiar: pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros
legitimarios. Estos pactos son válidos si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros.
Contratos de larga duración:
Es el caso de ciertos contratos empresarios en los que se requiere una gran inversión de capital y, por lo tanto, para amortizar esa
inversión y obtener una ganancia razonable, una o ambas partes requieren que el vínculo contractual se prolongue en el tiempo. El
transcurso del tiempo, además, puede generar alteraciones en el equilibrio contractual, lo que torna indispensable, para el cumplimiento
del acuerdo y el mantenimiento de la justicia contractual, que las partes estén constantemente colaborando entre sí, de buena fe, y que
eventualmente deban renegociar los términos originales del acuerdo.
CAUSA
La causa fin del contrato es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad (causa
objetiva). También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o
tácitamente si son esenciales para ambas partes (causa motivo)
Se trata de un elemento esencial de contrato. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir
durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. Debe ser lícita.
El contrato es nulo cuando:
 Su causa es contraria a la moral, el orden público o las buenas costumbres.
 Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho
a invocar el contrato frente a la otra, pero esta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.
Es decir, la ilicitud de la causa objetiva o de los motivos particulares por los cuales se contrató, generan la nulidad del contrato.
FORMA
Modo como se manifiesta o exterioriza la voluntad de los contratantes.
La formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto
que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario.

Aformalismo: Libertad de formas


Solo son formales los contratos a los que la ley les impone una forma determinada. Si la ley nada dice, las partes pueden acudir a la
forma que estimen conveniente.
Contratos formales no solemnes:
La ley le exige una forma determinada para algunos contratos en particular. Deben ser otorgados por escritura pública:
 Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles.
 Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública.
 Los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública.
Establecen una formalidad relativa. Es decir, que si estos contratos no se celebran por escritura pública, la consecuencia no es la nulidad
del acto, sino que constituye una obligación de hacer. Se queda a la espera del otorgamiento del instrumento previsto.
Contratos formales solemnes:
Son aquellos cuya forma se exige bajo pena de nulidad.
PRUEBA
Si los contratos no son voluntariamente cumplidos por las partes, puede ser necesaria su demostración en el juicio donde se demande el
cumplimiento o resolución.
Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica,
excepto disposición legal que establezca un medio especial. Excepciones:
 Contratos solemnes, ya que la forma exigida es necesaria para su validez, y aún más para su demostración.
 Contratos formales no solemnes, debe recurrirse a la forma prevista, aunque en ausencia de esta puede recurrirse a los restantes medios
probatorios a los efectos de exigir el otorgamiento de la forma prevista.
EFECTOS
Efecto relativo: el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a terceros. El contrato no hace surgir
obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que estas no
han convenido. Sin embargo, si puede, indirectamente, beneficiarlos o perjudicarlos.
1. Promesa del hecho de tercero:
Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha
garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa.

2. Sucesores universales:
Los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen
sean inherentes a la persona
Excepciones al principio de la relatividad:
1. Contratos conexos:
Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad común previamente establecida, de
modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido.
Saneamiento:
Quien transmite bienes a títulos oneroso, garantiza al adquiriente por evicción, es decir, que responde por la existencia y legitimidad del
derecho que transmite, de modo que si le adquiriente es vencido por un tercero (que tiene un mejor derecho sobre la cosa) es
responsable por el saneamiento.
1. Garantía de evicción:
Clausula natural de los contratos onerosos. Existe aunque las partes no la prevean, se entiende implícita.
Se produce cuando un tercero reclama un derecho sobre la cosa transferida.
El adquirente puede optar entre reclamar el saneamiento del título, reclamar un bien equivalente, si es fungible, o la resolución del
contrato. Tiene derecho además a la reparación de los daños. El garante deberá pagar los gastos afrontados por la defensa de sus
derechos, salvo si no cito al garante.
2. Responsabilidad por vicios ocultos:
Los vicios ocultos son defectos materiales de la cosa transmitida a título oneroso, existentes al momento de la transmisión, que la hacen
impropia para su destino y que no han podido ser conocidos por el adquiriente.
Vicios redhibitorios: defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su
utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquiriente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido
significativamente menor.
Los defectos deben ser ocultos, esto significa que el adquiriente no los conoció ni los debió haber conocido al momento de la adquisición.
Además, deben haber existido al momento de la transmisión. Si son posteriores, no hay responsabilidad.
Efectos: si el defecto es subsanable y el enajenante ofrece hacerlo, el adquiriente no puede resolver el contrato, debe aceptar la
subsanación. Caso contrario, puede resolver el contrato.
INTERPRETACION
Interpretar el contrato es desentrañar la voluntad común de las partes; reconstituirla, determinar cuál es el alcance y contenido del
acuerdo. Es desentrañar el sentido y el alcance de sus distintas clausulas.
Principios para la interpretación:
 Debe interpretarse conforme la intención común de las partes y al principio de la buena fe.
 Interpretación restrictiva: Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe
estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. No corresponde, por ende, recurrir a analogías ni ampliar el
alcance de las clausulas. Esto no es aplicable a los contratos de adhesión y de consumo, donde la interpretación debe hacerse en sentido
contrario a los intereses de la parte fuerte.
 Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, es decir, su significado común (excepto
significado específico que surja de la ley, de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración).
 Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Las
clausulas tienen sentido no aisladamente, sino dentro del sistema y en relación al todo.
 Cuando el significado de las palabras interpretado textualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración:
o Las circunstancias en que se celebró, incluyendo negociaciones preliminares. o La conducta de las partes, incluso la posterior a su
celebración.
o La naturaleza y finalidad del contrato.
 si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto.
 cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar
en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de
las partes.
EXTINCION, MODIFICACION Y ADECUACION DEL CONTRATO
Lo normal o natural es que las partes cumplan voluntariamente los contratos que pactan.
Sin embargo, existen numerosas razones por las cuales no se producen los efectos propios de los contratos, sino que los mismos se
extinguen o se modifican:
 La nulidad: privación de efectos del contrato por un vicio producido en el nacimiento del vínculo (defecto en la forma, ilicitud del objeto, etc.)
 La inoponibilidad: los efectos de un contrato valido no se producen frente a determinadas personas.
 La resolución, la recisión y la revocación.
La rescisión bilateral o distracto:
Acuerdo de los contratantes mediante el cual dejan sin efecto o extinguen un contrato antes celebrado por ellos. Solo produce efectos
para el futuro; es decir, que subsisten los efectos ya cumplidos del contrato, salvo que las partes acuerden otra cosa. No afecta derechos
de terceros.
La extinción por vía unilateral:
Extinción por declaración de una de las partes
 Rescisión unilateral: es posible solo si ha sido pactada en el contrato o si es autorizada por la ley. Operan solo para el futuro.
 Resolución: es la extinción de un contrato, con efectos retroactivos, y que puede producirse automáticamente o por voluntad de una de las
partes en los casos previstos por la ley. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple.
Los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no
puede ejercer luego el otro.
 Revocación: es un acto unilateral. Se llama así a la rescisión unilateral en el caso del mandato, o bien, la resolución por incumplimiento en
el caso de la donación. Simplemente recibe, en el ámbito de esos dos contratos, ese particular nombre. Produce efectos solo para el
futuro.
La rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y
no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe.

Reglas generales para la extinción unilateral:


 La rescisión, resolución o revocación se ejercen extrajudicialmente mediante comunicación a la otra parte o mediante demanda judicial.
 La otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante no ha cumplido o no está en condiciones de
cumplir, la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato.
 La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños.
 Las partes deben restituirse lo que han recibido en razón del contrato, o su valor.
 Reparación de daños si correspondiere.
Efectos:
Cuando el contrato es extinguido, las partes deben restituirse, en la medida que corresponda, lo que han recibido en razón del contrato,
pues al extinguirse el contrato, las prestaciones quedan sin causa y deben, lógicamente, restituirse.
 La restitución debe ser recíproca y simultanea
 Las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin
reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación.
Responsabilidad:
Como el incumplimiento es un acto ilícito, el responsable queda obligado a reparar el daño causado a la parte cumplidora.
Clases:
La cláusula comisoria o resolutoria puede ser:
 Expresa: cuando las partes la han incorporado al contrato, estipulando expresamente que la resolución se produzca en caso de
incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados.
 Tacita o implícita: en los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita, es decir, que existe aunque las partes nada digan al
respecto. Sin embargo, las partes pueden de común acuerdo excluirla, previendo que solo se pueda demandar el cumplimiento y no la
resolución.
Frustración de la finalidad:
La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución.
Se trata de un instituto excepcional y residual, cuya función consiste en liberar del cumplimiento de un contrato a la parte cuya finalidad se
ha frustrado y para quien, consecuentemente, carece ya de sentido.
Imprevisión:
Si la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias
existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afecta, esta tiene
derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial de contrato, o su
adecuación.
El contrato puede cumplir su finalidad pero circunstancias extraordinarias e imprevisibles lo han tornado inequitativo, groseramente
injusto. Es por ello que producida la excesiva e imprevisible onerosidad sobreviniente, el afectado puede demandar la resolución del
contratado o, en su caso, su adecuación, es decir, su modificación para adecuarlo a la justicia conmutativa de conformidad a las nuevas
circunstancias.
CAPITULO 4
LA ACTIVIDAD EMPRESARIA
Se estructura alrededor de la noción de la empresa al sistema de vinculación societaria. Su sujeto organizador es el empresario individual
o colectivo.
Se instala una línea de pensamiento que afirma la aceptación de la empresa como elemento definitorio de un nuevo derecho.
DERECHO EMPRESARIAL
Sociedades: su existencia como hecho que la realidad informa, sobre la reunión de dos o más personas, o decisión de una, que,
aplicando aportes para la realización de un objeto común, se comprometen a participar en las ganancias y pérdidas que de ellos resulte.
Acontecimiento empresarial: organización de los factores de la producción para la producción de bienes y servicios.
Es desde el derecho donde se provee, a partir de las creación de las personas de existencia ideal, la posibilidad de que esa organización
sea creada, administrada, representada, por una persona de existencia ideal, persona jurídica. La sociedad.
La sociedad nace al mundo jurídico como titular de la empresa. O bien bajo la forma de un contrato plurilateral de organización, o bien
como un acto jurídico unilateral de organización (SAU).
Así, encontramos dos ámbitos: el económico, productor de bienes y servicios; y el jurídico, proveedor de una forma ideal que posibilite a
esa organización productora instalarse y desarrollarse en favor de un beneficio económico.
La empresa es un círculo de actividades organizadas por un empresario, el cual ordena esos elementos hacia un fin lucrativo, empleando
el trabajo propio y el ajeno. No existe un derecho de la empresa, porque todavía no supo reflejar el derecho lo que la empresa es en un
sentido económico. Esta empieza siendo pura actividad, pero produce una cosa nueva que adquiere su vida propia, una entidad que se
separa del empresario, hasta el punto que muchas veces su interés es opuesto al de este, y cuando surge un conflicto de esa naturaleza,
suele subordinarse el interés del empresario al de la empresa.
EL EMPRESARIO INDIVIDUAL
Organizador de los factores de producción de bienes y servicios. Es colocado al frente de la empresa.
La persona titular de una empresa o explotación comercial está obligada a llevar contabilidad.
POWER POINT SOBRE EMPRESA:
1. Definición:
Empresa es la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de
fines económicos.
 Personales: administradores, gerentes, factores, dependientes, obreros, asesores, técnicos, consultores, etc.
 Materiales: Materias primas, mercaderías, instalaciones, vehículos, equipamiento, dinero, locales y otros bienes.
 Inmateriales: nombre comercial, marcas, patentes, enseña, dibujos, modelos y otros bienes no tangibles.
2. Elementos caracterizantes:
 Existencia de una hacienda, establecimiento o conjunto de medios, bienes y trabajo.
 Organización de dichos elementos para la producción de bienes o servicios.  Riesgo del empresario  Fin de lucro.
3. Empresa – Sociedad:
La sociedad comercial da el marco jurídico a la empresa económica.
La sociedad es un sujeto de derecho.
La empresa no lo es, salvo que adopte una forma societaria.

CONTABILIDAD
Sobre las personas que deben llevarla:
Personas obligadas a llevar contabilidad:
Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son
titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.
Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros.
Personas eximidas de llevar contabilidad:
Quedan excluidas las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u
organizadas en forma de empresa. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro,
resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local.
Modo de llevar la contabilidad:
La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que
deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.
Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su
localización y consulta. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por diez años (libros y respaldo).
Registros indispensables:
 Diario
 Inventario y balances
 Aquellos libros que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, según la importancia y la naturaleza de las
actividades que desarrolle.  Los que en forma especial impone este Código u otras leyes.
El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros, y los presentara, debidamente encuadernados, para su
individualización en el Registro Público correspondiente. El obligado puede sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y
Balances, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las
operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras, y su posterior verificación.
Se prohíbe:
 Alterar el orden en que los asientos deben ser hechos.
 Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos.
 Interlinear, raspar emendar o tachar. Todas las equivocaciones u omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha
en que se advierta la omisión o el error.
 Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura.  Cualquier otra circunstancia que afecte la
inalterabilidad de las registraciones.
Debe llevarse en forma cronológica, actualizada, sin alteraciones, en idioma y moneda nacional.
Deben permitir determinar, al cierre de cada ejercicio económico anual, la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.
Se impone, al cierre de cada ejercicio, confeccionar los estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación
patrimonial y un estado de resultados.
Eficacia probatoria de la contabilidad:
La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio como medio de
prueba.
El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este
medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.
El juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.
FONDO DE COMERCIO
Universalidad de hecho integrada por un conjunto de bienes materiales e inmateriales cuya transferencia en bloque se encuentra regulada
por la ley 11.867.
Elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio: las instalaciones, existencias de mercaderías, nombre y
enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las
distinciones honorificas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.
Ver al final

Diferencia empresa y fondo de comercio: la empresa es la noción dinámica del fondo de comercio puesto a trabajar en función de su
utilidad por parte del empresario.
REGISTRO PÚBLICO
En la Ciudad de Buenos Aires, la organización y llevado del Registro Público de Comercio están ubicados en órbita administrativa y a
cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público
de Comercio y la fiscalización de las sociedades por acciones (excepto la de la Comisión Nacional de Valores); de las sociedades que
realizan operaciones de capitalización y ahorro; de las asociaciones civiles y de las fundaciones.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Modelos de integración empresaria:
 Integración horizontal: de aplicación a hipótesis de competencia donde el proceso concentrador tiende a la constitución de un monopolio.
Sirve para eliminar la competencia
 Integración vertical: supuesto que se verifica con atención a la secuencia del proceso productivo, donde una empresa depende de la otra
para la integración de insumos o secuencia de procedimientos. Sirve para reducir costos
 Integración de conglomerado: se trata de situaciones ya no definas y precisas como las anteriores, donde el posicionamiento en el mercado
deja de ser objetivo exclusivo. Se agrupan empresas que no tienen una característica en común. Son de distinto rubro/ distinta industria.
Formas jurídicas para la concentración:
 Métodos de agrupación de tipo societario que no alteran la estructura de las sociedades  Métodos contractuales
 Métodos que si alteran la estructura jurídica interna de la sociedad, como la fusión y la escisión.
La modalidad de la colaboración empresarial se instrumenta a través de un contrato plurilateral de organización y coordinación, con el
propósito de reunir transitoriamente a sus miembros para el desarrollo de operaciones o la colaboración en los que los mismos tienen
intereses comunes con reparto o división del trabajo para su ejecución.
Reunión de empresas en forma transitoria con la finalidad de reagrupar los recursos propios para el desarrollo o la ejecución de una obra,
servicio o suministro concreto.
POWER POINT SOBRE CONTRATOS ASOCIATIVOS
 Se refiere a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no sea sociedad.
 No se les aplican las normas sobre la sociedad
 No son, ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.
 No están sujetos a requisitos de forma ni a limitaciones de contenido.
Agrupaciones de Colaboración (ACE)
Definición: Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar
o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.
Un grupo de empresas se junta para desarrollar alguna fase de la actividad que ellos realizan que por su cuenta le saldría muy caro. Es
de solidaridad, de ayuda mutua. Tienen un periodo máximo de duración: 10 años. Ejemplo: los laboratorios. Se reparten las instancias de
un proyecto, por ejemplo, y después lo juntan.
No puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las
partes agrupadas o consorciadas.
Los ingresos no entran al grupo que se formó, sino que terminado el contrato cada uno lucra con lo que hicieron. Se infiere que su objeto
es reducir costos o maximizar beneficios para sus miembros.
Debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público.
NO generan una nueva persona jurídica. Me exigen la inscripción y tiene periodo de tiempo pero no son sociedades.
La dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas humanas designadas en el contrato, o posteriormente por
resolución de los participantes.
Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo común operativo de la agrupación.
Los que se agrupan deben ser de una misma actividad. El riesgo de este tipo de asociación es el monopolio; puede dar lugar a
actividades monopólicas. Por eso además de registrarla hay que mandar una copia a la oficina de defensa a la competencia.
Los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en
nombre de la agrupación.
Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos,
dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.
Tienen finalidad de lucro clara. No es un tema de ayuda mutua sino que se unen para lucrar. Ejemplos: obra pública. Necesito MUCHO
capital. Aunque la empresa sea fuerte no va a correr el riesgo de poner todo eso para la obra.
La duración del contrato es lo que tarde la obra, no existe un plazo máximo.
Debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público.
El representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones
que hacen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro. La designación del representante no es revocable sin causa, excepto
decisión unánime de los participantes. Mediando justa causa, la revocación puede ser decidida por el voto de la mayoría absoluta.
Excepto disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en
la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros.
En la UTE la responsabilidad es mancomunada, salvo que se pacte lo contrario. Responde cada uno por su parte. Sin embargo, en la
práctica, sobre todo en la obra pública, el Estado pone una cláusula que exige la solidaridad.
Negocio en participación:
Tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas, a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre del
gestor que asume una responsabilidad ilimitada frente a terceros. Carece de denominación y no está sometido a requisitos de forma ni se
inscribe en el Registro Público.
Consorcio de cooperación:
Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o
concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.
Debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público.
A diferencia de la agrupación de colaboración, este tiene fin de lucro y desarrolla una actividad externa que generara resultados a
compartir.
Los resultados que genera la actividad desarrollada por el consorcio de cooperación se distribuyen entre sus miembros en la proporción
que fija el contrato y, en su defecto, por partes iguales.
El contrato puede establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En
caso de silencio todos los miembros son solidariamente responsables.
CONTRATOS DE EMPRESA
Contrato de suministro:
Contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o
continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.
El contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o productos del suelo o del
subsuelo, con proceso de elaboración o sin él, y de diez años en los demás casos. El plazo máximo se computa a partir de la primera
entrega ordinaria.
Contrato de Leasing:
En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el
pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.
Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o
sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing.
Se suministra en escritura pública, si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por
instrumento público o privado.
Contratos bancarios:
Contratos celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras, y con las personas y entidades
públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que
dicha normativa les es aplicable.
Debe instrumentarse por escrito, el cliente tiene derecho a que se le entregue un ejemplar.
En su contenido, debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del
cliente.
El contrato por tiempo indeterminado puede ser rescindido por el cliente en cualquier momento, sin penalidad ni gastos, excepto los
devengados antes del ejercicio de este derecho.
1. Depósito bancario:
Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la
moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente
previsto.
Si el depósito está a nombre de dos o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo.
Se entiende como depósito a plazo, cuando otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma depositada antes del
término o del preaviso convenidos.
2. Cuenta corriente bancaria:
La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y
débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja.
El saldo deudor genera intereses que se capitalizan trimestralmente. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta
corriente genere intereses capitalizables.
Si la cuenta está a nombre de dos o más personas, son solidariamente responsables frente al banco.
3. Préstamo bancario:
El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su
devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado.
4. Contrato de descuento bancario:
El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del
crédito, en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado.
El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio,
pagarés o cheques y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del título.
5. Apertura de crédito:
En la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal,
conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o
indeterminado
6. Locación de caja de seguridad:
El prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y
el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su
actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
Si los usuarios son dos o más personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tiene derecho a acceder a la caja.
Contrato de factoraje:
Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o
determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos
asumiendo o no los riesgos.
Le adelanto plata liquida al factoreado para que cumpla sus obligaciones. Si decido asumir los riesgos y no me paga, no puedo
reclamarle. Generalmente, se cobra una comisión alta por asumir este riesgo, para prevenirse. Se hace mucho en las cuevas. De acuerdo
al contrato yo puedo prestar otro tipo de servicios (no solo adelantar y cobrar comisión): asesoramiento. Ayudo al empresario a evaluar su
cartera de liquidez.
Es un contrato de financiamiento. Estoy tratando de tener liquidez. Puede ser bancario o no.
Cuenta corriente:
Cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y
se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un período, a cuyo vencimiento se compensan,
haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte.
Contrato de agencia:
Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada
preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una
retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato
debe instrumentarse por escrito.
Contrato de Concesión:
Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una
retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y
proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido.
Contrato de franquicia:
Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema
probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante,
quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación
directa o indirecta del franquiciado.
El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de
autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en
los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del
franquiciado.

Definiciones:
 Franquicia mayorista: otorga un territorio o ámbito de actuación con derecho a nombrar subfranquiciados.
 Franquicia de desarrollo: otorga el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante.
Todos los locales o negocios dependen del franquiciado (en este caso, desarrollador).
 Sistema de negocios: es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido
debidamente probado, secreto, sustancial y transmisible.
Es una herramienta para explotar mi negocio y no correr riesgos. Le traslado a un franquiciado la posibilidad de explotar la
marca/producto, a cambio de un canon. En general se paga un porcentaje de las ventas, pero también puede ser fijo.
Opciones:
 Transferir el producto: me paga lo que acordamos y lo vende a un poco más. Generalmente se pone la exclusividad. Él no puede vender
productos similares o ningún otro y yo no le doy a nadie más en ese territorio.
 Comerciales: Mc o Burger. Vendo el paquete. No solo el producto sino la estructura edilicia, capacitación, uniformes, productos,
proveedores, etc. El dueño tiene la posibilidad de controlar como le está yendo al negocio. Beneficio: controlo que no baje la calidad de la
marca, la categoría.
Contrato de fideicomiso:
Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra
persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a
transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.
Ver al final

CAPITULO 5
SOCIEDAD
Es una estructura legal que lleva a cabo los actos tendientes al cumplimiento de su objeto por medio de la empresa. El rasgo que la
caracteriza es la distinción patrimonial y de personalidad entre ella y quienes la integran.
Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar
aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
La sociedad se revela como la expresión jurídica de la empresa económica. Es un sujeto de derecho. La sociedad tendrá determinados
atributos como consecuencia de la ley, y no como consecuencia natural de su personalidad, por eso, será la propia ley quien le fije el
alcance de su capacidad.
Distinción con otras formas asociativas:
1. Asociaciones civiles
Si bien en las asociaciones civiles debe concurrir la pluralidad de miembros y realizarse los aportes necesarios para formar el patrimonio
que permita cumplir con su fin, faltan el propósito de lucro y la consecuente contribución o soportación de las pérdidas que constituye un
elemento específico esencial de las sociedades.
Inexistencia de fin de lucro y la no contribución a las perdidas por parte de sus asociados, sumado a la persecución del bien común en
forma altruista más allá de la consideración del interés de sus asociados.
Asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad:
“Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus
disposiciones”.
Se debe distinguir entre forma y sustancia. Sustancialmente se puede diferenciar una sociedad de una asociación, pero el ordenamiento
jurídico permite a una asociación, en su “sustancia”, vestirse con dos ropajes jurídicos diferentes: uno, el de las asociaciones civiles, y
otro, el de una sociedad. La elección de una u otra vestimenta no muta el aspecto sustancial del objeto de la asociación (la finalidad que
procura).
Ello ha permitido que clubes, por ejemplo, adoptaran la forma de una sociedad anónima aunque no tuvieran fin de lucro, posibilitando que
en caso de disolución de la entidad, su patrimonio pasase a manos de los accionistas.
2. Fundaciones
Similar a las asociaciones. No tiene fin de lucro; tiene como finalidad el bien común; si se disuelve el remanente no se reparte entre los
fundadores.
3. Contratos de colaboración empresaria:
Básicamente, no son sujetos. La sociedad es un sujeto de derecho y estos son contratos.
ELEMENTOS DEL ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD
Elementos generales:
1. La capacidad. El consentimiento:
Consentimiento: manifestación de la voluntad expresada por quien(es) participe(n) en el acto de constitución de sociedad. Manifestación
de la voluntad de unirse en sociedad.
Se requerirá que sus socios tengan capacidad de derecho y de ejercicio para contratar y disponer de sus bienes. El contrato de sociedad
es consensual, por lo que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. El consentimiento que se debe prestar deberá ser real
y efectivo, y carente de vicios, todo ello como condición de validez del instrumento.
Son anulables los actos jurídicos cuando el consentimiento fuere viciado por error, dolo, violencia, simulación, lesión o fraude.
Error: para que sea anulable, debe ser esencial y excusable (el error de derecho, si fue ilícito, no impedirá los efectos del contrato), y
versar sobre la persona de los socios, sobre el objeto o tipo de sociedad, o sobre el aporte.
Simulación: en el ámbito de las sociedades se dan situaciones en las cuales, no siempre con ánimo de perjudicar a un tercero, se
constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no resultan en definitiva aquellas para las que en realidad se constituyen
o transmiten, tal el caso del socio aparente.
 Socio aparente: el que prestase su nombre como socio no será evaluado como tal respecto de los verdaderos socios, tenga o no parte en
las ganancias de la sociedad; pero con relación a terceros, será considerado con las obligaciones y responsabilidades de un socio, salvo
su acción contra los socios para ser indemnizado de lo que pagare.
 Socio oculto: es el que participa de los resultados de la sociedad, sin soportar riegos, por lo menos frente a los terceros, porque no figura en
el contrato de sociedad. La responsabilidad del socio oculto es ilimitada y solidaria.
El socio aparente es responsable por las obligaciones sociales como si fuese socio y el socio oculto lo será en forma ilimitada y solidaria.
La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto
que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, o que se trate de socio único.
Declarándose la nulidad, se impone la consecuente liquidación de la sociedad.
Asentimiento conyugal: es una declaración de voluntad unilateral y autónoma que tiene por finalidad complementar la voluntad del
cónyuge titular. Ninguno de los cónyuges, sin el asentimiento del otro, puede disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los
muebles indispensables en esta, ni transportarlos fuera de ella.
2. La causa
La causa de un contrato es considerada como su finalidad, en el sentido de que un sujeto utiliza un acto jurídico en tanto y en cuanto
busca obtener de él un determinado efecto que deberá satisfacer su necesidad e interés. La causa es un elemento esencial y
caracterizante de la sociedad.
3. El objeto
El objeto está constituido por la actividad específica que la sociedad se propone realizar para que los socios logren el fin que se han
propuesto.
La importancia de que sea preciso y determinado radica en que la ley atribuye y, por ende, obliga a la sociedad por los actos sociales
llevados a cabo por sus representantes que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Las sociedades que tengan un objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta.
En el caso de sociedades de objeto licito que realicen actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación.
4. La forma
Algunos tipos societarios requieren para su constitución de la adopción de formas determinadas.
El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad se otorgara por instrumento público o privado.
El acto constitutivo, su modificación y el reglamento se inscribirán en el Registro Público del domicilio social y en el Registro que
corresponda al asiento de cada sucursal.
Elementos específicos:
Estos elementos caracterizan a la sociedad, hacen a su esencia y la distinguen sustancialmente de otras figuras que puedan resultar
parecidas.
1. Obligación de efectuar aportes para la formación del patrimonio social.
El aporte permite la constitución de un fondo común, de un patrimonio que resulta imprescindible para cumplir con el objeto de la
sociedad. Es una OBLIGACION para los socios, consistente en entregar a la sociedad un bien (prestación, bien que tenga valor de uso o
de cambio, derechos).
Determinación del aporte:
La LGC distingue los bienes susceptibles de aporte según se trata de socios que asuman responsabilidad ilimitada y solidaria de aquellos
cuya responsabilidad se encuentra limitada.
Sociedades de responsabilidad limitada y por acciones: el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada.
Sociedades en comandita: el capital comanditario se integra solamente con obligaciones de dar.
Sociedades anónimas: Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente y solo pueden consistir en obligaciones de dar.
El conjunto de las aportaciones integran el fondo común operativo de la sociedad, que constituye el medio necesario para posibilitar su
desenvolvimiento; el valor de dichos aportes conformaran el capital social.
2. Participación en las utilidades y soportación de las perdidas
El instrumento de constitución debe contener las reglas para distribuir las utilidades y soportar las perdidas. Esa soportación de las
pérdidas no implica que el socio deba reintegrar ni aumentar su aporte.
3. El affectio societatis
Se entiende como la voluntad o intención de asociarse que encierra, con mayor o menos acento, de acuerdo al tipo societario, la voluntad
de colaborar en forma activa en la empresa común, al ánimo de concurrir al riesgo propio de la actividad negocial, todo ello desarrollado
dentro de un marco de igualdad jurídica, pues en la relación societaria no existe subordinación por parte de alguno de los contratantes
hacia el o los otros. Un sentido de colaboración en la empresa común renunciando a los intereses personales en beneficio de los
intereses de la sociedad. Affectio societatis importa un permanente sentido de colaboración activa que permita la prosecución del objeto
social.

4. La organización:
El acto de constitución de la sociedad debe tener las bases de organización para su funcionamiento. Existe una necesidad de dotar a la
sociedad de los mecanismos necesarios para su buen funcionamiento, tanto con respecto a la relación interna entre sus miembros, como
a la expresión de la voluntad frente a terceros con quienes interactuará.
Administración: Llevan a cabo la actividad de la organización (utilizar los bienes, relaciones con terceros, etc.). Debe ser realizada por una
o más personas que al actuar en el ejercicio de sus cargos no lo hagan para sí, sino como integrantes del órgano que componen con la
finalidad de cumplir esa función necesaria para la sociedad. Se encarga de las decisiones que procuren la consecución del objeto social,
y organizando funcional y empresarialmente al ente. Es el que tiene a su cargo la conducción de la sociedad desde el punto de vista
interno. Supone tareas de planificación, coordinación, ejecución y control. Su actividad debe responder a la normativa legal, y
fundamentalmente a lo establecido en el contrato social y las decisiones de la reunión de socios u órgano de gobierno.
Representación: Las decisiones societarias ya aludidas, y su ejecución, requieren de modo inevitable la vinculación jurídica con terceros.
Será necesario que se designen una o varias personas para que representen frente a terceros a la sociedad; que en determinadas
situaciones se pueda afirmar que su actuación implique que sea la sociedad la que actuó. Obligará a la sociedad por todos los actos que
no fueran notoriamente extraños al objeto social. Actúa en la faz externa, ejecutando las decisiones operacionales y empresariales frente
a terceros. Es un funcionario y no un mandatario de la misma. No determina la voluntad social, sino que la ejecuta.
Gobierno: función que consiste en fijar las grandes pautas o políticas a las que se ajustara la administración. Los socios necesitan tomar
siempre las decisiones más trascendentales de la sociedad, y trazar los lineamientos que deberá seguir la administración a efectos del
desarrollo de la actividad empresaria procurando la consecución del objeto social. La manera de llevar a cabo las decisiones de gobierno
es a través de la reunión de socios. Su composición deberá reflejar siempre la más completa representatividad de los socios.
Fiscalización: los socios confían el patrimonio social al órgano de administración y se apartan, así, de la gestión directa de los negocios.
Pierden la posibilidad de fiscalizar en forma constante los actos y las operaciones diarias. Esta fiscalización es ejercida en interés de los
socios e implica establecer si los órganos de administración, representación y de gobierno actúan conforme a lo regulado por la ley, el
estatuto y el acto constitutivo. De acuerdo con el importe del capital social de las SRL y de las SA, será obligatoria para la sociedad la
instauración de un órgano fiscalizador de la administración.
5. Tipicidad
Referente a los tipos de sociedad que existen. El art 1 de la LGS configura la existencia de la sociedad cuando se adopta uno de los tipos
previstos. Sin embargo, la violación al régimen de tipicidad no ocasionara la nulidad de la sociedad, sino que se regirá por las
disposiciones de la sección IV.
 Sociedad de personas o por partes de interés: las condiciones personales del socio adquieren singular importancia. La sociedad colectiva,
la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria.
 Sociedades de responsabilidad limitada
 Sociedades por acciones: su capital se divide en acciones; se evanescen las características personales de los que efectuaron los aportes.
Sociedades Anónimas y Sociedades en Comandita por Acciones (capital comanditario es el que está en acciones).
EMPRESA FAMILIAR
Cuando los integrantes de una misma familia dirigen, controlan y son propietarios de una empresa. Se produce una identificación, y
muchas veces una confusión entre familia y empresa. Aunque tiene muchos características positivas (pertenencia, comunicación directa,
deseo de perpetuarla, etc.), también presenta dificultades (confusión y falta de límites entre empresa y familia, falta de profesionalización,
informalidad, etc.)
No hay normas específicas que creen un marco legislativo adecuado para la empresa familiar, pero contiene una serie de normas que en
forma indirecta propician mecanismos de desarrollo y sustentabilidad de la misma: Excepción a la prohibición general de formular pactos
sobre herencia futura. Protocolo de la empresa familiar. Régimen de separación de bienes para cónyuges. LAS PARTICIPACIONES
SOCIALES
La sociedad socia:
Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad
limitada. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo.
Las participaciones sociales:
Holdings: sociedad que posee participación, o sociedad que tiene acciones, en otra sociedad.
Hay holdings puros, en cuyo caso el objeto social es exclusivamente la inversión; y holdings impuros, en cuyo caso hay una sociedad que
participa en otra, pero con fin de cumplir su propio objeto social.
Participaciones en otras sociedades, Limitaciones: Hay un límite de hasta donde pueden participar (salvo para las sociedades cuyo objeto
social sea exclusivamente financiero o de inversión, que son reguladas específicamente). Ninguna puede tomar o mantener participación
en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales.
Participaciones reciprocas, Nulidad. El caso de dos sociedades que son socias entre sí. Se sanciona con nulidad. El objetivo es proteger
el capital social y evitar su aguamiento mediante aportes ficticios.se prohíbe a las sociedades su constitución o el aumento de sus
capitales a través de las participaciones reciprocas.
Sociedades controlantes y controladas: son sociedades controladas aquellas en las que otra sociedad posea participación, por cualquier
título, que le otorgue los votos necesarios para formar o dominar la voluntad social (la controlante posee el poder de decisión).
Sociedades vinculadas: cuando una participe en más del 10% del capital de la otra. Si participa en más del 25% deberá comunicárselo.
CAPITULO 6
UNIPERSONALIDAD Y PLURALIDAD
El antiguo código civil no permitía la unipersonalidad originaria de sociedades compuestas por sujetos de derecho privado, ni la
unipersonalidad derivada permanente con limitación de la responsabilidad. La reforma agrega al texto legal la posibilidad de que se
constituyan sociedades integradas por un único socio, exclusivamente bajo el tipo de SA (unipersonalidad originaria); y también agrega
que la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación en pleno derecho en sociedades
anónimas unipersonales (unipersonalidad derivada).
El empresario individual
La empresa es la organización económica destinada a la producción e intercambio de bienes y servicios. Se erige en un fenómeno
dinámico que une al capital y al trabajo, en el que confluyen bienes materiales e inmateriales.
En lo que respecta al compromiso patrimonial asumido por el empresario individual/persona física, tres son las modalidades bajo las
cuales puede desarrollar su actividad empresarial sin necesidad de asociarse con otro sujeto:
 Como titular único de una hacienda empresaria: responde en forma ilimitada con su patrimonio personal.
 Como sujeto titular de uno o más patrimonios de afectación, ligados exclusivamente al cumplimiento del objeto para el cual son
constituidos.
 Como socio de una sociedad unipersonal: limita su responsabilidad al capital aportado.
La sociedad de un solo socio (SAU):
 Las SAU solo pueden constituirse bajo el tipo S.A.
 Consecuentemente solo puede ser constituida por instrumento público y por acto único.
 La denominación social debe contener la expresión “sociedad anónima unipersonal” o SAU.
 Una SAU no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal.  El capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo.
Falencias: se omitió incluir a las SRL como tipo viable para constituir una SU, pese a que dicho tipo garantiza mayor transparencia en la
actuación del ente y en las relaciones con terceros. El régimen de fiscalización interna, la sindicatura, significa colocar una obligación
gravosa en exceso para la sociedad.
ORGANIZACIÓN Y TIPICIDAD
1. Organización:
Tanto en sociedades unipersonales como pluripersonales, se exige una organización interna que regula el funcionamiento de los distintos
órganos sociales, cada uno con determinadas funciones: el órgano de gobierno, el órgano de administración, el órgano de fiscalización.
2. Tipicidad:
Es uno de los elementos esenciales caracterizantes del instituto societario.
Una sociedad típica es la que se adecua contractualmente a uno de los distintos esquemas normativos preestablecidos en la ley. Por
tipicidad debe entenderse el ajuste de la estructura a cualquiera de las especies reglamentadas por la legislación (sociedad colectiva,
sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada
y sociedades anónimas). Sociedades atípicas son las no consagradas legalmente, ya sea por combinar elementos de las anteriores o por
poseer características total o parcialmente no previstas por la ley.
Clausulas tipificantes: son las que caracterizan a cada tipo social, usualmente referidos al régimen de responsabilidad de cada socio, las
participaciones societarias y la estructura de los órganos. La ausencia de alguna de las clausulas comprendidas en esta clasificación
impide que la sociedad pueda ser considerada típica, pasando a ser del grupo de “sociedades subsanables”.
Clausulas no tipificantes: son aquellas comunes a todas las sociedades, que no son determinantes de la tipología.
ESTIPULACIONES NECESARIAS Y ESTIPULACIONES NULAS
Estipulaciones necesarias del contrato societario:
El instrumento de constitución debe contener
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI de los socios.
2) La razón social o la denominación social, y el domicilio de la sociedad.
3) La designación de su objeto
4) El capital social, expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio.
5) El plazo de duración, que debe ser determinado.
6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios 7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar
las perdidas.
8) Las clausulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y con respecto a
terceros.
9) Las clausulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.
Estipulaciones nulas:
1) Que alguno(s) de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o sean liberados de contribuir a las perdidas.
2) Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional,
haya o no ganancias.
3) Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales
4) Que la totalidad de las ganancias y aun en las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes.
5) Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor
real al tiempo de hacerla efectiva.
La inclusión de cualquiera de estas estipulaciones implica una clara situación de abuso por parte de un socio en perjuicio de los restantes.
La sanción es la nulidad.
Incisos 1,2 y 3 son clausulas “leoninas” (clara disparidad de prestaciones). Inciso 4 viola derechos hereditarios.
DOMICILIO, RAZON, NOMBRE. PLAZO.
Domicilio y sede social:
Domicilio: se refiere a la designación de la jurisdicción territorial. Cada sucursal tendrá un domicilio especial. Necesariamente coincide con
la jurisdicción del Registro Público de Comercio donde se practicó la inscripción de la sociedad. Debe estar en el estatuto. Importa a
terceros y al orden público.
Sede social: es el lugar más conveniente para el efectivo funcionamiento de los órganos sociales. Debe estar ubicado dentro del domicilio
de la sociedad. No suele ponerse en el estatuto, aunque hay que registrarla. Es parte de la estructura organizativa de la empresa.
Denominación y razón social:
Denominación social: indicación que solo sirve para identificar a la persona jurídica constituida como sociedad. Se construye con
cualquier nombre, que puede ser de fantasía o de alguna persona. Es propio de la sociedad en la cual no existe alguna categoría de socio
ilimitadamente responsable.
Razón social: para las sociedades personalistas y en la comandita por acciones. Se formara con el nombre de alguno, algunos o todos los
socios y contendrá las palabras “y compañía” o su abreviatura, si en ella no figurasen los nombres de todos los socios con
responsabilidad ilimitada. Propio de los entes con miembros que asumen responsabilidad ilimitada y solidaria. No pueden figurar en la
razón social socios que tengan responsabilidad limitada. No la pueden usar las sociedades que no tengan por lo menos un socio con
responsabilidad ilimitada. Su utilización no es obligatoria.
La denominación social solo sirve para identificar a la persona jurídica constituida como sociedad, a diferencia de la razón social que
también indica responsabilidad de los socios.
En todos los casos, el nombre societario debe integrarse con la palabra del tipo social electo para actuar.
Nombre comercial:
Se utiliza para identificar el establecimiento comercial o industrial con el cual el empresario se manifiesta en el mundo de los negocios. Su
problemática es ajena a la normativa societaria.
El nombre social, en cambio, ostenta el carácter distintivo de la sociedad: es lo que la identifica y la diferencia de otros sujetos de
derecho, por lo que puede contar con solo uno. Sin embargo, una sociedad puede tener tantos nombres comerciales como actividades
realice. En la vida jurídica debe ser empleado el social, dada su función identificatoria.
Plazo de duración de la sociedad:
La ley no fija un plazo máximo, solo se limita a requerir que sea preciso y que conste en el documento a registrar. Esto aplica para todos
los tipos societarios.
Antes del vencimiento del contrato, el plazo puede ser prorrogado. Si el contrato venció, lo que implica la disolución de la sociedad y su
posterior liquidación, los socios podrán ejercitar la reconducción de la sociedad. Sin embargo, entre el vencimiento y la inscripción de la
reconducción los socios asumen responsabilidad ilimitada, solidaria y directa.
Las sociedades, cualquiera sea su tipo, deben hacer constar en los balances de ejercicio la fecha en que se cumple su plazo de duración.
EL OBJETO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD
Preciso, determinado, licito, posible y no prohibido. Se refiere a la actividad concreta que va a desarrollar la sociedad para obtener el fin
propuesto.
Se evidencia en las facultades otorgadas a los administradores, que no pueden consumar actos notoriamente extraños al objeto social (La
sociedad solo responderá por los actos celebrados por sus administradores que no sean notoriamente extraños al objeto social. Delimita
las facultades del órgano de administración); o en la disolución, al definirse la consecución del objeto o la imposibilidad de lograrlo.
Precisión y determinación del objeto no significan limitación a una única actividad, excepto el caos en que así lo requiera una ley especial
(el caso de los bancos o seguros. Resolución 7/2005 IGJ).
En la realidad, lo normal es que se incluyen dos o más objetos con múltiples actividades que guardan relación con el cumplimiento del
objeto escogido. Se considera correcto que eso sea así, pues de lo contrario habría que modificar constantemente en el estatuto la
descripción del objeto social.
Objeto social y capital social: Infracapitalización:
El capital se forma a partir de los aportes que efectúan los socios en su conjunto, y conforma el medio, el soporte económico que permitirá
a la sociedad cumplir su objeto para consumar su fin.
A medida que la sociedad avanza en el cumplimiento de su objetivo y de las múltiples actividades que lo conforman, se plantea el
interrogante de si es necesario incrementar el capital social, en proporción al crecimiento del volumen negocial del ente.
Una rama dice que, cuando el monto del capital social no se adecua con el objeto social, la sociedad incurre en un estado de
Infracapitalización y, por lo tanto, convirtiéndose en una sociedad sin garantía patrimonial de resguardo frente a los reclamos que puedan
oponerle terceros que hubiesen contratado con ella.
Otra dice que esto no es relevante, porque la función de garantía del capital social pasa a un segundo plano, y cobrara mayor relevancia
la solvencia económica de la sociedad (activo>pasivo) y su capacidad financiera (pagar sus deudas).
Infracapitalización real: la falta efectiva de recursos económicos propios o ajenos que permitan sustentar la actividad económica a
desarrollar por la sociedad.
Infracapitalización nominal: la sociedad cuenta con recursos suficientes, pero estos no han ingresado a la sociedad como aportes
efectivos, como sería necesario. En lugar de contribuir a integrar el capital social, el o los socios recurren a créditos o préstamos
generados por ellos mismos.
La Infracapitalización, nominal o real, genera una transferencia del riesgo de la empresa a sus acreedores.
PERSONALIDAD SOCIETARIA
El sistema legal argentino no conoce la distinción entre sociedades con y sin personalidad jurídica. El mismo acuerdo de voluntades o
acto constitutivo tiene como efecto característico el dar nacimiento a un sujeto de derecho, a una persona jurídica; aunque la plenitud de
sus efectos sea adquirida con la regularidad, a partir de la inscripción.
Consecuencias derivadas del reconocimiento de la personalidad:
1. Posibilita al sujeto de derecho tener un domicilio, una sede y un capital propio
2. Lo habilita a contraer derechos y adquirir obligaciones con responsabilidad propia a través de sus representantes.
LA SOCIEDAD NACE CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES!
INOPONIBILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
La separación que da el reconocimiento de la personalidad jurídica es necesaria a los fines de que el ente pueda desarrollar su cometido.
Sin embargo, también puede ser objeto de abusos. El hecho de que los socios sean tratados como terceros extraños respecto de la
sociedad, por gozar esta de una personalidad jurídica independiente, no puede servir de pretexto o justificación para que se consume el
fraude.
Hay una serie de defensas, entre ellas el instituto de la inoponibilidad de la persona jurídica. Se trata de la no aplicación del principio de
separación de la persona jurídica en algo o algunos de sus aspectos.
La aplicación de la inoponibilidad no tiene efecto alguno sobre la personalidad del ente. No implica que se anule la personalidad societaria
o que deba disolverse la sociedad. La inoponibilidad no es la personalidad jurídica, sino sus efectos patrimoniales propios. La
inoponibilidad societaria implica la desaparición de la impermeabilidad patrimonial del ente, permitiendo que se persiga directamente a los
integrantes del mismo que actuaron en forma reprochable.
“La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extra societarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden
público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputara directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron
posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”,
Elementos normativos determinantes de la inoponibilidad
1) La actuación: El acto en si puede ser lícito o ilícito, pero lo importante es que la finalidad del o los mismos sea ilícita.
2) Consecución de fines extraordinarios: Dicotomía entre el propósito planteado desde la actuación de la sociedad y el propósito real, ilícito.
3) Recursos para violar la ley, el orden público o la buena fe: el caso en el que el ente en sí, o su actuación, se utilicen para violar la ley, o en
fraude a esta.
4) Frustrar derechos de terceros: todos aquellos casos en los que la persona jurídica se utiliza para impedir, mediante su interposición, el
ejercicio de derechos legítimos de cualquier tipo, por parte de terceros.
PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES EN FORMACION, SUBSANABLES Y EN LIQUIDACION
Sociedades en formación: Desde el momento de suscripción del acto constitutivo y hasta la culminación del proceso de inscripción, la
sociedad será una sociedad en formación. Hasta el momento de la registración, su ámbito de actuación se ve acotado a dos clases de
actos: los relativos a concluir el tramite constitutivo de la sociedad, y los concernientes al cumplimiento del objeto social especificado en el
contrato social (alquiler de inmuebles, bienes de uso/cambio, RRHH, etc.) Sociedades subsanables: Cuenten o no con instrumento
constitutivo, son personas jurídicas desde el momento de su nacimiento. El alcance de esta personalidad es precario y limitado. Precario,
porque cualquiera de sus socios puede solicitar su disolución en cualquier momento; y restringida, porque no produce la plenitud de los
efectos normales de la sociedad regularmente constituida.
Sociedades en liquidación: la personalidad jurídica de la sociedad implicada se mantiene inmutable durante todo el proceso de
liquidación. El ente únicamente continúa funcionando en pos de enajenar sus activos con el fin de cancelar sus pasivos y repartir los
remanentes, si existiesen, entre los socios. Existe, pues, continuidad en el sujeto de derecho para poder culminar el proceso de extinción
de la persona jurídica.
CAPITULO 7
EL CAPITAL SOCIAL
Obligatoriedad del capital social como elemento esencial no tipificante de las sociedades.
Cumple un rol fundamental en la medida en que pretende constituir la garantía con la que cuentan los terceros para satisfacer el cobro de
sus acreencias.
Está formado por el conjunto de los aportes en dinero o en especie que efectúan los socios, estimados en una cifra ideal determinada,
cuyo importe debe coincidir con el valor de dichos aportes.
Los socios, al momento de constituir la sociedad, deben “subscribir” el capital: deben asignarse la totalidad del mismo y comprometerse a
realizar aportes en bienes que resulten de un valor equivalente al fijado como valor nominal para el capital. Capital suscripto: hace
referencia al conjunto de aportes que los socios comprometen a hacer efectivos, asumiendo tal obligación en el acto constitutivo o en los
posteriores aumentos de capital.
Deben también “integrar” dichos aportes: pagar los mismos mediante la transferencia de su propiedad a la sociedad. Estos activos serán
los primeros en ingresar al patrimonio social, convirtiéndose en el punto de partida de la inversión necesaria para que la empresa inicie su
actividad. Capital integrado: es aquel que ha sido efectivamente entregado a la sociedad, cumplimentándose en el modo pactado la
obligación que el socio asume al momento de la suscripción.
Diferencia entre el capital y el patrimonio de la sociedad:
El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de los que es titular una persona. Es variable en el tiempo. El capital representa la
cifra matemática y estática, representativa de una porción del patrimonio de la sociedad, la que actúa como un dato referencial, un monto
nominal que solo puede modificarse legítimamente cumpliendo con los requisitos que la ley impone.
Cuando la sociedad se constituye, patrimonio y capital social tienen una cifra nominal equivalente, pero con el devenir de la actividad
empresaria, el patrimonio se va ampliando en su valor nominal, mientras el capital permanece estático.
Funciones del capital social:
1) Función de garantía: Para los terceros que se relacionan con el ente, sobre todo para los tipos societarios donde la responsabilidad es
limitada.
2) Función de organización: la participación porcentual de cada socio o accionista en la sociedad será igual al cociente resultante de dividir el
valor “capital social” por el valor nominal de su participación. El resultado porcentual alcanzara el alcance de los derechos políticos y
económicos de los socios frente a la sociedad. Define la posición jurídica de cada socio, estableciendo proporcionalidad de su
participación societaria y, en consecuencia, la extensión de sus derechos y obligaciones frente al ente.
3) Función de productividad: se constituye en el medio para facilitar el comienzo de la capacidad productiva de la empresa afrontada,
permitiendo así, periódicamente, la distribución de utilidades, lo que posibilitara a la sociedad actuar su objeto y cumplir sus fines.
Principios ordenadores: regulación del capital social:
1) Principio de determinación del capital social: el capital debe hallarse especificado en el contrato en forma exacta y precisa. El capital es,
además, único, ya que toda sociedad tiene uno y solo un capital social.
2) Principio de la invariabilidad del capital social: determina la necesaria estabilidad del mismo, lo que implica su inmodificabilidad. Así, el
capital no se modifica en forma natural o automática, sino que deben cumplirse los recaudos formales exigidos por la ley.
3) Principio de intangibilidad del capital social: es la relación necesaria entre el patrimonio y el valor nominal del capital social, que garantiza la
solidez de este y permite medir su deterioro.
4) Principio de efectividad o correspondencia: debe existir en forma real, y existir una equivalencia entre el capital y el patrimonio, no solo en la
constitución, sino en los sucesivos aumentos.
5) Principio de efectividad o realidad: tiende a evitar la creación de sociedades con capitales ficticios. La ley se opone a la creación de
sociedades sin la efectiva aportación patrimonial equivalente al valor nominal del capital.
6) La exigencia del capital mínimo: aplica solo para las sociedades anónimas (cien mil $), para reservar este tipo societario a las empresas de
mediano o gran tamaño. No se limita a su momento fundacional sino que debe mantenerse para toda la vida social.
7) Necesidad de actualización de la cifra capital: atender al impacto de la inflación, o perdería su carácter de intangible e invariable por la
pérdida continuada de valor de la moneda en la que esta expresado.
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL
Bienes aportables:
Por aporte debe entenderse la entrega de todo bien que tenga un valor de uso o de cambio y cualquier derecho, ya sea de propiedad, de
usufructo, uso y goce. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en los que se
exige que consistan en obligaciones de dar.
Socio capitalista: se obliga a dar una cosa o un bien. La ley admite la aportación de derechos, créditos contra terceros, vienen
inmateriales, etc. Con la excepción de las SRL y por acciones, en las que solo pueden ser bienes susceptibles de ejecución forzada. El
aporte de bienes puede hacerse en propiedad o en uso y goce. Sin embargo, los de uso y goce solo se admiten en las sociedades por
partes de interés. En las SRL y de acciones, solo son admisibles los aportes de uso y goce como prestaciones accesorias.
Socio industrial: aporta su trabajo a la sociedad. No tiene la misma naturaleza que el aporte de otros bienes, ya que consiste en una
obligación de hacer que generalmente se cumple continuadamente, en prestaciones sucesivas, y no ofrece garantías a los terceros y
acreedores de la sociedad, ya que no se incorpora al capital social, no siendo susceptible de ejecución forzada, por eso no se admite en
las sociedades en las que los socios gozan de responsabilidad limitada.
Mora en el aporte. Exigibilidad:
El socio que incumpla con la integración del aporte en la forma convenida incurre en mora por el simple vencimiento del plazo, y debe
resarcir los daños e intereses generados por dicho incumplimiento. La sociedad podrá optar por exigir el cumplimiento al socio moroso o
excluirlo de la sociedad.
Bienes aportables según el tipo societario:
Sociedades colectivas: Todo tipo. De dar (propiedad o uso y goce) y hacer. Uno o más, pero no todos, pueden aportar solo su trabajo
(ellos serán ilimitada y solidariamente responsables).
Sociedades en comandita simple: solamente aportes de dar. Hacer no porque la responsabilidad del comanditario es limitada al capital
aportado.
Sociedad de capital e industria: el socio capitalista tiene el mismo tratamiento que el socio de la sociedad colectiva. El socio industrial
aporta exclusivamente su industria y responde hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas.
SRL y por acciones: como los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto, solo se admite el aporte de bienes determinados,
susceptibles de ejecución forzada. No se puede las de hacer ni las de uso y goce. Tampoco se pueden aportar elementos del fondo de
comercio (valor llave, clientela, etc.).
Aporte de bienes registrables:
Cuando para la transferencia de un bien se requiera la inscripción en un registro, este se hará a nombre de la sociedad en formación. Son
bienes registrables los inmuebles, los automotores, los buques y aeronaves, los caballos de pura sangre de carrera, derechos
intelectuales, acciones, marcas y patentes, entre otros.
Aportes de derechos:
Incluye derechos intelectuales, vienen inmateriales, patentes de invención, marcas y diseños industriales, concesiones administrativas,
beneficios por operaciones o servicios realizados. La ley exige que se refieran a bienes susceptibles de ser aportados, que se hallen
debidamente instrumentados y que no sean litigiosos (que no esté cuestionada su existencia, validez o titularidad).
Aporte de créditos:
Los créditos representan los derechos que el aportante tiene frente a terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. El
aportante responderá por la solvencia y legitimidad del crédito peor no por la solvencia del deudor. Sin embargo, si el crédito no se cobra
antes del vencimiento del aporte, tiene la obligación de integrarlo en dinero en 30 días.
Aporte de bienes gravados:
Los bienes gravados solo pueden ser aportados por su valor con deducción del gravamen. El aportante debe especificar el monto del
mismo, su naturaleza, la tasa de interés y cualquier otro dato relevante.
Aporte de fondo de comercio:
Se deberá practicar inventario y valuación del mismo, cumpliéndose con las disposiciones legales que rijan su transferencia (ley 11.867).
Incluye no solo la valuación de los bienes y deudas del fondo de comercio, sino también el valor llave del mismo: la plusvalía que obtienen
los bienes gracias a la vinculación que los une e integra en el establecimiento comercial.
Garantía por evicción y vicios redhibitorios:
Quien transmite un bien a título oneroso debe garantizar la legitimidad del derecho que transmite, de modo de asegurar a su adquiriente
el goce sin sufrir perturbaciones por parte de terceros. La evicción en el bien aportado autoriza a la exclusión del socio, sin perjuicio de su
responsabilidad por los daños ocasionados (responde). Si no es excluido, deberá el valor del bien y la indemnización de los daños
ocasionados.
Valuación de los aportes:
El aporte efectuado en especie presenta la problemática de su valuación para la determinación del capital social.
Títulos cotizables: si cotizan en bolsa el límite es su valor de cotización. Si no cotizan en bolsa: según valuación de un perito judicial.
PRESTACIONES ACCESORIAS
Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. Estas no integran el capital social, por lo que su aporte no ve
acrecentados sus derechos en la sociedad, si este se vincula al porcentual de tenencia en el capital social. Si integra el patrimonio de la
sociedad.
Deben determinarse en el contrato, donde deberá consignarse su naturaleza, modalidades, duración y sanciones en caso de
incumplimiento. Deben estar claramente diferenciadas de los aportes, y no pueden consistir en dinero.
Admite la fijación de una retribución para el aportante que puede tener diversas formas: incremento de las utilidades, retribución mensual
o periódica, etc. También puede ser gratuita, no generando contribución alguna.
CAPITULO 8
ORGANIZACIÓN SOCIETARIA
Empresa: organización de capital y trabajo (factores productivos) inserta en el mercado con aptitud para producir e intercambiar bienes y
servicios. Puede traducirse en el ejercicio de la actividad de una sola persona física (unipersonal) o bien en la organización colectiva o
plural de dos o más personas físicas o jurídicas (sociedad).
Tanto la empresa como la sociedad implican organización, pero distinguiéndose que la empresa estructura los factores productivos para
darles dinamismo dentro del mercado; en cambio, la sociedad organiza jurídicamente a los socios (empresarios) quedando dotada como
sujeto de derecho titular de la empresa. De tal modo, la sociedad es una persona jurídica y la empresa no lo es.
Organización económica:
La organización económica societaria comprende los recursos aportados por los socios, que presentados como el patrimonio mercantil
del ente, exigen ser direccionados al desarrollo de la actividad empresarial asumida.
Organización jurídica:
La organización jurídica societaria entraña el otorgamiento de un contrato social o estatuto, que aparece como el medio técnico que crea
a la persona jurídica, le confiere un nombre, un domicilio, su plazo de duración o existencia, define su objetivo social, pero además regula
el funcionamiento de sus órganos sociales, fijando prioritariamente el quantum de los aportes de los socios, así como sus derechos y
obligaciones, regulando también la distribución de beneficios y asunción de perdidas, etc.
El contrato constitutivo de la sociedad es un contrato de organización. La organización jurídica de la sociedad ordena y regula las
relaciones jurídicas entre los socios y entre estos y la sociedad; y crea los órganos necesarios para que la sociedad pueda cumplir con las
funciones propias de todo sujeto de derecho.
EL SISTEMA ORGANICISTA
El órgano societario en cualquiera de sus funciones de administración, representación, gobierno y fiscalización, aparece como la sociedad
misma, y es por ello que los alcances de las atribuciones de estos están regulados legalmente no pudiendo los socios decidir suprimir ni
restringir las mismas.
Régimen de los distintos tipos societarios:
1. Sociedad colectiva:
La responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria, no pudiendo los socios pactar en sentido contrario.
La administración de la sociedad está a cargo de cualquiera de los socios indistintamente, salvo previsión contractual en contrario.
El órgano de gobierno recae en las llamadas reuniones de socios. Es un derecho inherente a la calidad de socio participar de las
reuniones, ser escuchado en ellas y expresar su voto.
2. Sociedad en comandita simple:
Los socios comanditados asumen una responsabilidad idéntica a la de los socios de la sociedad colectiva (subsidiaria, ilimitada y
solidaria); los socios comanditarios limitan su responsabilidad al aporte comprometido.
La administración del ente puede ser ejercida por los socios comanditados o por terceros. NO la pueden ejercer los socios comanditarios.
El órgano de gobierno: igual a sociedad colectiva.

3. La sociedad de capital e industria


El socio capitalista asume la misma responsabilidad que los socios de la sociedad colectiva (subsidiaria, ilimitada y solidaria); el socio
industrial aporta su industria y limita su responsabilidad a las ganancias no percibidas.
La representación y administración social puede recaer sobre cualquiera de los dos tipos de socios.
Queda excluida la administración a cargo de un tercero no socio.
El órgano de gobierno: igual a sociedad colectiva.
4. La sociedad de responsabilidad limitada:
Su capital se divide en cuotas y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran.
El órgano de administración es ejercido por la Gerencia, que puede estar integrada por una o más personas, socios o no.
El órgano de gobierno también es la reunión de socios. Las SRL cuto capital alcance un importe fijado por la ley, se aplican las reglas
para las SA en lo que respecta a la consideración de los estados contables.
5. Sociedades en comandita por acciones:
El capital comanditario es el que se encuentra dividido en acciones, y los socios comanditarios limitan su responsabilidad al aporte de
capital aportado.
La administración del ente puede ser ejercida por los socios comanditados o por terceros. NO la pueden ejercer los socios comanditarios.
El órgano de gobierno recae sobre la Asamblea de socios. Es un órgano colegiado y sesiona previa convocatoria sujeta a las formas,
plazos y condiciones legalmente reguladas.
6. Sociedades anónimas:
El Directorio es quien tiene a su cargo la administración. La representación de la sociedad será ejercida por el presidente del directorio.
El órgano de gobierno recae sobre la Asamblea de socios. Es un órgano colegiado y sesiona previa convocatoria sujeta a las formas,
plazos y condiciones legalmente reguladas.

ÓRGANO DE ÓRGANO DE ÓRGANO DE


ADMINISTRACIÓN GOBIERNO FISCALIZACIÓN
SOCIEDADES DE
PERSONAS Socios o terceros,
Reunión de socios Socios
(autorganicismo) según el caso

SRL Reunión de socios/ Socios/ sindicatura o


(organicismo incipiente) Gerencia Asamblea Consejo de Vigilancia
SA Y SCA Socios/ sindicatura o
(organicismo Directorio Asamblea Consejo de Vigilancia
diferenciado)
Sindicatura: integrada por abogados o contadores ajenos a la sociedad. Control de legalidad y de resultado pero no de oportunidad,
mérito y conveniencia. Bridar información a los socios, investigar denuncias, producción de informes, etc. Es obligatoria para algunas SA
y SRL. Resulta optativo para las restantes.
Consejo de vigilancia: Integrado por socios. Puede tener derecho de veto con relación a ciertos actos a celebrar por parte del directorio.
Control de oportunidad, mérito y conveniencia. Las SRL y las sociedades por acciones están facultadas para constituirla.
Representación legal:
La sociedad está imposibilitada de ejercer actos típicamente civiles (derecho de familia, sucesorio, o bien referidos a derechos
personalísimos, etc.).
A la sociedad comercial le son imputables todos los actos de sus representantes que no fueren notoriamente extraños al objeto social,
quedando consecuentemente el ente obligado por las relaciones jurídicas concretadas en estos términos.
Inscripción de los administradores:
Todos los tipos societarios están obligados a formalizar las inscripciones registrales de la designación y cese de funciones de sus
administradores.
La sociedad no puede oponer a terceros la designación de un nuevo administrador no inscripto y hasta su respectiva registración, para
desconocer obligaciones contraídas con los administradores salientes.
CONCLUSIÓN:
La sociedad abocara sus órganos a gestionar la hacienda (administración), a expresar frente a terceros la voluntad del ente
(representación), adoptándose las decisiones soberanas y de fondo que pudiesen corresponder (gobierno). El control de la administración
estará a cargo de cualquiera de los socios, salvo las previsiones contractuales de los órganos de fiscalización en determinados tipos
societarios.
CAPITULO 9
LOS SOCIOS
Socio es la persona física o jurídica, que cumpliendo los requisitos impuestos por la ley, adquiere derechos y obligaciones que le dan el
status de integrante en determinada sociedad.
Incorporación originaria: a partir del acto constitutivo de la sociedad. En el acto fundacional, la persona presta su consentimiento para la
creación de una sociedad, adquiriendo desde entonces todos los derechos y obligaciones de socio desde el mismo momento en que se
perfecciona el contrato social.
Incorporación a una sociedad ya constituida: Sociedades por acciones: después de un aumento de capital por suscripción de nuevas
acciones, realizadas en oferta pública, se incorporan nuevas personas que las adquieren; o por la incorporación de personas a
sociedades ya constituidas que la obtienen.
Transmisión de la condición de socio:
En el caso de la incorporación de una persona a una sociedad ya existente, esa incorporación puede tener origen en causas diferentes y
formas jurídicas distintas.
Aquí, la adquisición de la condición de socio se formaliza mediante la transferencia que un socio realiza de su condición de tal a favor de
un sujeto que ingresa a ocupar su lugar, asumiendo el conjunto de derechos y deberes de tal estatus jurídico derivado del acto
constitutivo.
El socio que vende, cede o transfiere su participación pierde su condición de socio.

Modos de adquirir la calidad de socio:


1. Por actos entre vivos.
Adquisición por: la compra que se efectúa de una parte societaria, por donación de una parte societaria, por suscripción a aumentos de
capital social, etc.
Producida la transmisión de la participación social, el adquiriente obtiene la calidad de socio, que será oponible a la sociedad desde el
momento en que esta tome conocimiento de la existencia de tal transmisión. Es decir que los derechos políticos (voto-impugnación) y los
derechos económicos (dividendos, etc.) podrán ser ejercidos desde ese momento.
2. Por actos entre muertos. Mortis Causa.
Cuando una persona muere, se producen efectos jurídicos, dado que desde el mismo instante de su fallecimiento, se opera la transmisión
de todos los derechos patrimoniales del causante (socio fallecido) a sus herederos universales.
Dentro de esos derechos el causante puede tener participaciones sociales. La sociedad debe reconocer a los herederos declarados el
valor de la participación social del fallecido y las utilidades que resulten de un balance especialmente confeccionado.
Los herederos menores de solo pueden ser socios con responsabilidad limitada (SAC, SRL, SA o en comandita simple como socios
comanditarios).
Perdida de la calidad de socio
Aparte del socio que vende, cede, o transfiere su participación por actos entre vivos, y los mortis causa, hay muchas otras formas de
perder la condición de socio:
 Disolución y liquidación: no cesa la condición sino que se extingue al concluirse la liquidación y su cancelación registral.
 Exclusión del socio: Por grave incumplimiento de sus obligaciones. (No efectivizar en tiempo y forma el aporte, realizar actos en
competencia).
 Muerte del socio
 Venta forzada: acreedores que embargan y ejecutan
Capacidad para ser socio
1. Personas humanas.
Menores de edad e incapaces: No pueden formar sociedades originariamente, pero pueden ser socios de sociedades ya formadas, cuyo
tipo no imponga responsabilidad solidaria e ilimitada. En caso de recibirlas por herencia, legado o donación, si las entidades están
obligadas a aceptarlos como socios, la entidad debe transformarse.
2. Personas jurídicas:
 Sociedad socia
 Participaciones societarias
 Participaciones reciprocas
 Sociedades controladas y vinculadas
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO
Desde la constitución de la sociedad, los socios adquieren derechos y obligaciones frente a la sociedad y frente a ellos mismos. La
calidad de socio se conforma además con otro elemento que es el Affectio Societatis, es decir, el ánimo que esa persona, humana o
jurídica, tiene de asociarse como modo de obtener un objetivo.
Derechos:
 Derecho al dividendo
 Derecho a cuota de liquidación: lo que resulte del remanente de los bienes de la sociedad.
 Derecho a transferir su participación social
 Derecho de voto y participación en las decisión sociales
 Derecho de receso: a retirarse de la sociedad
 Derecho de suscripción preferente: a aumentar su participación social en proporción a sus tenencias cuando exista un aumento en el
capital social.
 Derecho a acrecer:
 Derecho de información
 Derecho a solicitar la convocatoria en las asambleas.
 Derecho a exigir los títulos definitivos de su participación social.
Obligaciones:
 Aportes: la principal obligación que asume un socio es la de efectuar su aporte.
 Soportar las pérdidas de la sociedad
 Desempeñarse con lealtad
 Colaborar con la sociedad, y no adoptar conductas abusivas  Utilizar los fondos sociales para cumplir con el objeto social  Affectio
societatis.
Responsabilidad frente a la sociedad y los terceros:
Las obligaciones asumidas por la sociedad pertenecen a dicho ente, y los acreedores no pueden acceder directamente al patrimonio de
los socios (aun cuando por el tipo social los socios tuvieran responsabilidad solidaria e ilimitada).
Beneficio de excusión: que primero se ejecute el patrimonio social y después el personal.
Los acreedores particulares del socio no pueden atacar el patrimonio social. Estos no pueden acceder a los bienes sociales por cuanto
pertenecen a una persona diferente del socio.
Cuando se trata de sociedades de interés o de personas, el beneficio de excusión pierde virtualidad en el caso de la quiebra de las
sociedades, ya que esta se extiende a los socios.
Los acreedores particulares de los socios solo pueden accionar o ejercitar algunos derechos sobre la porción de capital que el socio
deudor detente en la sociedad:
 En las sociedades por partes de interés, los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés, solo pueden cobrarse sobre
las utilidades y la cuota de liquidación.
 En las sociedades por cuotas de aplicación: los acreedores pueden hacer vender las cuotas o acciones de propiedad del deudor.
NULIDADES SOCIETARIAS
Nulidad: sanción de invalidez establecida exclusivamente por la ley respecto de los actos jurídicos que no cumplen con determinados
extremos previstos en la norma. Esta sanción priva al acto de sus efectos normales.
Nulidad por objeto ilícito y por objeto prohibido: sanciona con nulidad absoluta a las sociedades de objeto ilícito. Se procede a su
liquidación. Quienes actuaron responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Los terceros de buena fe pueden alegar
contra los socios la existencia de la sociedad, sin que éstos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la
sociedad, ni aún para demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la contribución a las
pérdidas
Nulidad por objeto lícito pero de actividad ilícita: No se trata de un vicio en el contenido del contrato, sino que consiste en una
desnaturalización de su objeto. Se procederá a la disolución y liquidación a pedido de parte. Los socios que acrediten su buena fe
recibirán su cuota de liquidación.
Sociedades de objeto prohibido: Las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón de su tipo son nulas de nulidad absoluta. Se
procede a la liquidación y el remanente se distribuye entre los socios.
Nulidad que afecta el vínculo de los socios: La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad,
anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial o que se trate de
socio único. Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones, o de sociedad de capital e industria, el vicio de la voluntad del
único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato.
Atipicidad: todas las sociedades que son típicas no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes, ni tampoco pueden contener
elementos incompatibles con el tipo legal. De lo contrario, la sociedad no producirá efectos propios del tipo y pasara a estar comprendida
en la sección IV. Cuando se trate de la omisión de requisitos esenciales no tipificantes, la sociedad pasa a quedar comprendida en la
sección IV.
Diferencias entre nulidades civiles y comerciales:
 La pérdida de la validez del acto no es retroactiva, como en los actos nulos del derecho civil.
 En el derecho civil las partes deben restituirse lo que con motivo del acto hubieran recibido
 Es posible la resolución parcial del contrato en materia societaria, y no así en cuestiones civiles donde la resolución deja sin efecto el
contrato.
SOCIEDADES NO CONSTITUIDAS SEGÚN LOS TIPOS
Sociedad en formación: son aquellas que adoptaron un tipo social establecido en la ley, ejecutaron todas las formalidades que la norma
les exige y se encuentran cumpliendo el trámite de inscripción.
Sociedades del viejo código:
Sociedades de hecho: se creaban solamente por la voluntad de los socios, no tenían por lo general instrumento escrito, ni habían
adoptado ninguno de los tipos previstos por la ley. No se inscribían. Sus cláusulas resultaban inoponibles entre los otorgantes y frente a
terceros.
Sociedades irregulares: habiendo adoptado un tipo previsto por la ley, no habían alcanzado su inscripción registral. Sus cláusulas
resultaban inoponibles a terceros.
La ley creaba el instituto de la regularización para estas sociedades, a través del cual podían superar este estadio de irregularidad.
Debían adoptar uno de los tipos previstos por la ley para obtener la inscripción registral.
Sociedades de la Sección IV:
La modificación a la LGS elimina las sociedades no constituidas regularmente. Incorpora la nueva Sección IV. La sociedad incluida bajo
este título es la que:
 No se constituya con sujeción a los tipos del Cap. II. (colectivas, de capital e industria, SCS, SRL, SCA, SA.)
 Que omita requisitos esenciales (tipificantes o no tipificantes)  que incumpla con las formalidades exigidas en la ley.
Se mantiene el requisito del contrato escrito para la existencia de la sociedad, pudiendo ser público o privado con firma certificada.
Si la SAU no se inscribe, o aun inscripta omite requisitos esenciales o incumple con las formalidades, quedaría comprendida en la sección
IV.
Régimen aplicable de la sección IV.
El contrato social puede ser invocado entre los socios, por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores y a los terceros
sólo si se prueba que conocieron efectivamente la atipicidad.
En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato.
Los socios responden frente a los terceros en forma simplemente mancomunada y por partes iguales. Salvo solidaridad con la sociedad o
entre ellos, o una distinta proporción, resulten:
 De una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones;
 De una estipulación del contrato social
 De las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar
Sociedades subsanables
La omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido, o la omisión
de cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse. La subsanación podrá llevarse a cabo a iniciativa de la sociedad o de los
socios en cualquier tiempo durante el plazo de duración previsto en el contrato. No se necesita invocar causa. Y se requiere que haya
acuerdo unánime para subsanar omisiones o defectos del contrato.
FONDO DE COMERCIO
No es sujeto de derecho. Universalidad de hecho integrada por un conjunto de bienes materiales e inmateriales cuya transferencia en
bloque se encuentra regulada por la ley 11.867.
Objetivos de la ley 11.867:
 Regular la transferencia en bloque de los bienes afectados a una empresa en marcha.
 Permitir la continuidad de la actividad.
 Preservar a los a los acreedores y terceros.
Elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio:
 Materiales: las instalaciones, existencias de mercaderías
 Inmateriales: nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y
modelos industriales, las distinciones honorificas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.
Elementos excluidos:
 La transmisión del fondo de comercio no importa la transmisión de sus créditos y sus deudas.
 Los inmuebles no constituyen un elemento del fondo de comercio y su transmisión requiere el cumplimiento de las formalidades propias. El
adquirente tiene derecho al uso y goce del local donde el fondo de comercio funciona, pero no debe confundirse con el derecho a la
transmisión de la propiedad.
Formalidades:
 Contrato escrito.
 Publicación de edictos en el boletín oficial
 Deberá inscribirse en el registro público de comercio de la jurisdicción. Sin la inscripción la transferencia no será oponible a terceros.
 Precio nunca inferior al pasivo
Otras formas de transferencia: due dilligence, venta de acciones, venta de cuotas sociales, fusiones.
CONTRATO DE FIDEICOMISO
Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra
persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a
transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.

Fiduciante Fiduciario Fideicomisario


Beneficiario
FIDUCIARIO
 El fiduciario puede ser persona humana o jurídica.
 Sólo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las
disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autoriza el organismo de contralor de los mercados de valores, que debe
establecer los requisitos que deben cumplir.
 El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos
intervinientes en el contrato. FIDEICOMISARIO
 El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso.
 Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos.  No puede ser el fiduciario
BENEFICIARIO
 Persona humana o jurídica.
 Existente o no al otorgamiento del contrato pero individualizable.
 Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario
 Puede haber varios beneficiarios y excepto disposición en contrario, se benefician por igual  Puede haber sustitutos.
ELEMENTOS DEL CONTRATO
 Individualización de bienes.
 Modo de incorporación de otros bienes.  Plazo o condición. (no más de 30 años)  Destino a la finalización.
 Derechos y obligaciones del fiduciario.
CESE DEL FIDUCIARIO  Remoción judicial.
 Muerte o incapacidad.
 Disolución (en persona Jurídicas)  Quiebra o liquidación.
 Renuncia. EFECTOS
 Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria, es decir sometida a durar solamente hasta la extinción del
fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.
 Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario.

FIDEICOMISO FINANCIERO
El fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores
para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmitidos.
CONTRATOS DE CONSUMO
Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u
ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la
adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.
Consumidor: a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Relación de consumo: es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor.
En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.
Trato digno: El proveedor debe garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores. Deben abstenerse de desplegar
conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
Trato equitativo y no discriminatorio: No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de
igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores.
Libertad de contratar: Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la
provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo.
El proveedor está obligado a suministrar información gratuita, cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee.
Está prohibida toda publicidad que:
 Contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos
esenciales del producto o servicio;
 Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor;
 Sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

BIENES
Las cosas y derechos patrimoniales susceptibles de valor económico. Si son materiales se denominan “cosa”; si son inmateriales se
denominan “derechos”.

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