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6.

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o TÍTULO PRELIMINAR
o LIBRO I: Derechos de las Personas
o LIBRO II: Acto Jurídico
o LIBRO III: Derecho de Familia
o LIBRO IV: Derecho de Sucesiones
o LIBRO V: Derechos Reales
o LIBRO VI: Las Obligaciones
o LIBRO VII: Fuente de las Obligaciones
o LIBRO VIII: Prescripción y Caducidad
o LIBRO IX: Registros Públicos
o LIBRO X: Derecho Internacional Privado

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DEL DERECHO?

 La Legislación
 ley
 La Costumbre-Uso reiterado de costumbres.
 La Jurisprudencia-Resolución de los tribunales.
 La Doctrina-Opiniones de Juristas.
 Los principios Generales del Derecho-De donde parte la ley.

EL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL SIRVE:

- Según marcial rubio: el título preliminar del código civil trasunta más allá que el propio
derecho civil, se mete en el derecho constitucional, laboral, penal, en todas las
disciplinas del derecho.

13.12

Si comparamos la cantidad de artículos de los contratos (177 artículos) con los del acto
jurídico (92 artículos), nos damos cuenta que a pesar de que el acto jurídico es el género, el
legislador jurídico solo le da 92 artículos y el derecho contractual siendo la especie, le otorga
casi el doble.

El acto jurídico conforme lo establece el 140 es la manifestación de voluntad, que genera, que
crea relaciones jurídicas en general. Estas relaciones jurídicas se dividen en dos grandes
grupos:

- Relaciones jurídicas extrapatrimoniales; aquellas que en su esencia van más allá de


temas estrictamente económicos o patrimoniales, aquí tenemos como ejemplo el
matrimonio, ya que la esencia del matrimonio no es patrimonial, aunque si genera
relaciones patrimoniales, como es el caso de las sociedades gananciales, pero no en
esencia.
- Relaciones jurídicas patrimoniales; son aquellas que en esencia generan relaciones
jurídicas patrimoniales, como por ejemplo la compra-venta.

Entonces los 94 artículos contra los 177 del derecho contractual, lo que hace es graficar la
importancia que el legislador ha materializado al regular el derecho contractual, dando a
conocer al mundo jurídico que las relaciones jurídicas patrimoniales tienen una importancia
inusitada para el legislador, se da con mucha frecuencia y consecuentemente regula estas
acciones para evitar controversias y para que producidas las controversias a través de la
regulación de todas las instituciones del derecho contractual, los abogados, los operadores de
justicia, tengamos las herramientas jurídicas para poder solucionar los problemas
contractuales respecto a las relaciones jurídicas patrimoniales que se crean.

¿los contratos, las relaciones jurídicas patrimoniales habrán tenido su existencia en la sociedad
con el código de 1984 o tiene sus antecedentes históricos?

El nacimiento de las relaciones jurídicas patrimoniales tiene un antes y un después, y nace


cuando el hombre desde un punto de vista histórico era nómada, que andaba de un sitio a
otro, era recolector de frutas, se vuelve sedentario, ya que descubre la agricultura y se
organiza.

Y cuando ya hay excedentes de producción, y toma conocimiento de que en la otra comarca


están cultivando otro producto diferente al que él produce. Entonces la primera relación
jurídica es el trueque o el nombre iures que le asigna nuestro código conocido como permuta.

 de 1821 a 1852, siguió rigiendo las leyes españolas.


 El primer código civil que tuvo el Perú es el de 1851.
 1936, este código tiene mucha terminología jurídica
 1984, se promulga un código novedoso digerible, este código representa que el
derecho compatibilice con la sociedad. En este código incluyeron el título preliminar. En el
libro séptimo ya definió varias instituciones, como los contratos.

En apariencia el concepto de contratos con el de acto jurídico se parecen mucho, pero en el


análisis hay mucha diferencia.

Porque en el acto jurídico habla de la manifestación de voluntad, en cambio en contrato habla


de acuerdo de partes, entonces significa que los actos jurídicos pueden ser unilaterales,
bilaterales o plurilaterales.

Y los contratos es acuerdo de partes, significa que no hay contratos que sean actos jurídicos
unilaterales, los contratos sí o sí tiene que haber bilateralidad o plurilateral dad, es decir tiene
que haber dos partes celebrantes, dos voluntades, dos manifestaciones de voluntad.

Otra de las diferencias es que en los actos jurídicos se habla de personas, en cambio en los
contratos no se puede hablar de personas, se habla de partes contratantes o se habla de
centros de intereses(vendedor-comprador).

20.12

Contratos por adhesión

En la vida se dan dos clases de contrataciones:

- contratos tradicionales: estos contratos son lentos. La contratación tradicional esta


organizada en tres estadillos: negocias, celebras y ejecutas.

Ejemplo: una persona que es ama de casa, para alimentar a sus 8 hijos, su esposo gana 2º soles
en el mercado, entonces la señora en vez de tomar un vehículo para ir al mercado, se va
caminando, entonces con este ahorro puede comprar algunas cositas más para su hogar.
Entonces llega al mercado y empieza a comprar regateando, y empezando a ahorrar.

- contratos modernos: estos son agiles, aquí en este tipo de contratación se elimina la
negociación o se disminuye a su mínima expresión y surge los contratos por adhesión y las
cláusulas generales de contratación.

Ejemplo: si nos vamos a plaza vea no se puede negociar.

Forma del contrato

Al igual que el acto jurídico, tiene forma y la forma viene a ser el ropaje, la embestidura que
caracteriza aquel acto jurídico.

Es decir, la voluntad para salir al mundo exterior tiene que utilizar una forma, un ropaje, una
envoltura.

El contrato que más se repite en la vida diaria es la forma libre, eso quiere decir que nosotros
de acuerdo a nuestra conveniencia, las partes contratantes, o centros de intereses podemos
escoger la forma que queramos conveniente.

Pero si queremos darle seguridad jurídica, vamos a regular dentro de nuestro libre albedrio la
forma, ya que tenemos la libertad de escoger la forma.

Contratos preparatorios artículo 1414

Los contratos preparatorios son aquellos que preparan el camino para que exista
posteriormente un contrato definitivo. Entonces podemos clasificar en contratos
preparatorios, y contratos definitivos.

Entonces dentro de los contratos preparatorios, van a contener no una obligación de dar,
como lo tienen los contratos definitivos, sino una obligación de hacer, de celebrar en el futuro
el contrato definitivo.

Clases o modalidades de contratos preparatorios:

- contrato de opción reciproca

- contrato de opción con reserva de beneficiario

Ejemplo: si soy agriculturor de limón y llegan a ofrecerme una maquina agrícola, pero yo no
tengo ese dinero, entonces como yo quiero asegurármelo, y el vendedor también se quiere
asegurar, y como la producción va a salir en dos meses realizo un contrato preparatorio de
compra venta para celebrar en el futuro un contrato definitivo de copra venta siendo el futuro
en dos meses, entonces es una formalidad, ya que si le digo que regrese dentro de los dos
meses se puede desanimar, entonces ahorita celebramos el contrato preparatorio, para
celebrar en un futuro inmediato un contrato definitivo de compra venta.

Contratos con prestaciones reciprocas

Hay que recordar que hay otra clasificación de contratos, hay contratos:

- Contratos con prestación unilateral: cuando hay una sola perpetración de la voluntad,
cabe recordar que en el articulo 1351 que habla de la definición de los contratos y si
hacemos un paralelo con el artículo 140 que define el acto jurídico, entonces se dice
que hay actos jurídicos unilaterales, pero no hay contratos unilaterales, hay contratos
con prestación unilateral que es diferente. Es decir, para que sea celebrado un
contrato tiene que ser celebrado por dos partes. No puede haber relación jurídica de
una sola parte, o de un solo centro de intereses, interés vender(vendedor), interés
comprar(comprador).
- contratos con prestación bilateral
- contratos con prestación plurilaterales.

Entonces los contratos se celebrar para hacer cumplir con su prestación, si nosotros hemos
celebrado el contrato de compra venta, para que tú me vendas tu casa y yo entragarte 100 mil
soles, esa fuerza obligatoria lo tienen todos los contratos por su propia naturaleza, pero en el
ínterin del desarrollo de las actividades contractuales, se pueden presentar una serie de
situaciones, de incumplimientos, de irresponsabilidad de la ejecución de las
prestaciones(ejemplo; que el vendedor entregue el bien y que el comprador pague el precio).
Entonces cuando se presentan estos desequilibrios en a ejecución de las prestaciones, el
legislador, ya se ha puesto en esa posición y ha creado la institución jurídica de contratos con
prestaciones reciprocas para ayudar a los abogados, a los órganos jurisdiccionales a que
resuelvan esos conflictos, entonces hay muchos abogados que, desconociendo el tema
contractual, penalizan las relaciones contractuales e implementan negocias donde el
ministerio público, la policía. Nuestro derecho civil, nuestro derecho contractual tiene
mecanismos para poder solucionar estas controversias.

Un proceso judicial tiene doble instancia, conforme lo establece el articulo 139, que
son principios y garantías de la administración de justicia de la constitución.
Se inicia un proceso de primera que en el mejor de los casos puede durar años y
medio, en la segunda instancia luego de plantear el recurso de apelación 6 meses y
luego el recurso de casación año y medio, en total 3 años y medio.

Hay una norma de las prestaciones reciprocas, que ese plazo de 3 años y medio se reduce a
quince días, según lo que dicta el artículo 1429 del código civil.

Cesión de posición contractual 1435

Cuando se crea una relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario, va a establecer un


plazo para el arriendo, entonces los contratos tienen que cumplirse, si no sería un
incumplimiento.

Por ejemplo, una persona gana 5 mil soles como asesor legal de SUNAT, entonces tiene que
contratar una casa acorde con su nivel económico, entonces contrata a plazo de tres años,
merce conductiva 800 dólares, firma contrato. Va en el cuarto mes, lo llama el
superintendente de administración tributaria a nivel nacional, y le dice que la va a transferir a
Iquitos ganando 3 mil soles, aquí no se puede dejar abandonada la relación jurídica contractual
de la casa donde vive porque caería en incumplimiento, entonces como va a llegar otro asesor
legal, conversa con este para que ocupe su lugar, es decir se esta haciendo cesión de posición
contractual, siempre y cuando el propietario o arrendar de su asentimiento, no es su
consentimiento ya que el consentimiento es de dos, y el asentimiento es de uno. Esa trilogía
entre el arrendador que permite que otro ingrese y el arrendatario que sale, más el tercero
que entra, es el contrato de cesión de posición contractual.

Excesiva onerosidad de la prestación


En principio los contratos son irrevisables, las relaciones jurídicas son irrevisables.

La constitución del 93 tiene un artículo de rango constitucional que es el artículo 62, que
establece que los contratos son irrevisables.

Pero hay excusiones que se presentan por la naturaleza de las prestaciones, que las
prestaciones se hallan tornado rotalmente injustas, no hay equidad, entonces la doctrina dice
que cuando se presenta esa situación hay que revisar los contratos, primero tratar de
equilibrar las prestaciones, sino se puede, ya entra a tallar el tema de la revisión profunda de
los contratos, que pasaría si estos asesores legales, ya no solamente quiere arrendar, sino que
quiere construir y para ello contratan una empresa para que le construya la casa, entonces ya
tienen un presupuesto para construcción de la casa, firman un contrato. Pero que pasaría si
suben los materiales de construcción por cuestión de lluvias, entonces las prestaciones por
temas impredicibles y extraordinarios se han tornado excesivamente onerosas y la
consecuencia lógica es que se revise ese contrato, a eso es que se llama excesiva onerosidad,
que puede ser para arriba o puede ser para abajo, porque que pasaría si es que yo contrato en
el caso de alquiler a 400 dolares, pero que pasaría si el dólar baja entonces seria materia de
revisión.

Lesión 1447

La lesión en materia civil en temas contractuales no tiene parecido con la lesión penal. Por lo
que se produce una lesión civil cuando se confirma dos elementos:

1. Tiene que verificarse el elemento objetivo: consiste en el desequilibrio de las


prestaciones, ejemplo; si un celular que estos 1000 soles, lo vendo a 50 soles, pero
esto no vasta, debe estar sujeto este al elemento subjetivo.
2. Como consecuencia del elemento subjetivo, copulativamente (al mismo tiempo), el
elemento subjetivo; este elemento esta presente por situaciones internas, por
aprovechamiento de una de las partes y que este aprovechamiento con conocimiento
de causa sea utilizado, ya que se presenta una necesidad en la parte afectada.
Ejemplo; en el caso anterior el dueño necesitaba el dinero puesto que no tenia para
echar gasolina, aquí el elemento objetivo se presenta, pero no el subjetivo, ya que la
necesidad apremiante se da cuando no hay otra solución

Contrato en favor de terceros

En el tema de los seguros, el SOAT, se firma un contrato de seguros, va hacer a favor de


terceros puesto que por ejemplo una empresa de taxis contrata para ese carro un seguro, bajo
el supuesto que va activarse ese seguro cuando se produzca un accidente, ósea el beneficiario
esta indeterminado, se determinara cuando se produzca un accidente.

Promesa de la obligación o de hecho de un tercero 1470

Aquí se presenta dos cosas, o bien la promesa de la obligación, o el hecho de un tercero.

La promesa de la obligación significa que celebre el contrato y la promesa de un hecho de un


tercero es que no solo celebre el contrato, sino que ejecute las prestaciones.

Contrato por persona a nombrar

Ejemplo; si hay una persona que tiene mucha rivalidad con su vecino y este vende su casa
aburrida de su vecino, sin embargo, el vecino quiere comprarle la casa y es por ello utiliza l
figura del contrato por persona a nombrar, que es algo parecido a la sesión de posesión
contractual, pero la diferencia es que en los contratos por persona a nombrar esa reserva para
que otro entre esta prevista. Entonces alguien le compra la casa con la reserva de persona a
nombraren 20 días, pasando este tiempo este le comunica y se destapa la reserva.

Arras confirmatorias y arras de retractación

Los contratos en principio son obligatorios, no solamente desde la celebración, sino también
en la ejecución, el vendedor esta obligado a entregar el bien, y el comprador a pagar el precio,
hablando de contrato compra venta. Pero hay personas que quieren asegurarse que por
ejemplo la contra parte va a cumplir con la obligación.

Las arras constituyen una reafirmación, un doble candado que se cumplirá las obligaciones,
ósea evitando siempre los incumplimientos.

En consecuencia, las arras son señales, es el doble candado que reafirman el cumplimiento de
las obligaciones.

Las arras confirmatorias, es a los contratos definitivos y las arras de retractación son para los
contratos preparatorios.

Saneamiento

Sanear es darle la utilidad o el fin a las prestaciones que han sido objeto de los contratos. El
saneamiento busca que las prestaciones cumplan con la finalidad para las cuales han sido
celebradas, si es que por ejemplo compre un carro es para utilizarlo.

Pero que pasaría si no cumple con esa finalidad, el propietario está en la obligación de
sanearlo, y este tiene tres modalidades de sanearlo:

Saneamiento por evicción: a vendido el bien, pero otro aparece con una resolución que es
propietario.

Saneamiento por vicios ocultos: alguien quiere comprar un televisor a toda definición y resulta
que es a blanco y negro.

Saneamiento por hecho propio del transferente: me compro una casa de playa frente al mar,
pero la misma constructora que me ha vendido el inmueble construye otra fila de casas, es por
ello que aquí se presenta este tipo de saneamiento, ya que en el contrato e una de las
cláusulas dice con vista al mar.
17.01

El principio de la autonomía de la voluntad a través de la naturaleza jurídica, establece dos


teorías:

- Individualista: no establece límites a la creación de relaciones jurídica, el individuo es


libre, tiene libre albedrio y consecuentemente su manifestación de voluntad para crear
relaciones jurídicas es irrestricta, es ilimitada.
- Normativista: no se puede crear de manera arbitraria y trastocando el interés público,
entonces tiene que haber un límite. Existe autonomía de la voluntad, pero dentro de
los limites que los establece el marco jurídico y si esta fuera, se aplica las sanciones
correspondientes.

El Principio de autonomía de la voluntad, tiene dos manifestaciones a la luz del derecho


contractual:

- La libertad o manifestación para contratar: decisión, libertad que tiene las partes
contratantes para dos cosas:
1. Decidir si contrata
2. Decidir con quien contratas
- La libertad o manifestación contractual: una vez que ya haya pasado el filtro de la
primera manifestación, entonces ya entras a los detalles del contrato que se establece
en cada una de las cláusulas contractuales.

COMO ESTA REGULADO EN NUESTRO CÓDIGO

Articulo 1354.- Libertad Contractual

Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea
contrario a norma legal de carácter imperativo.

En su contenido encontramos de manera gramatical la libertad contractual, así mismo si


utilizamos la ratio Legis está implícito la libertad para contratar, ya que antes de la libertad
contractual hay una manifestación del principio de la autonomía de la libertad llamada libertad
para contratar

ratio Legis: razón de la ley o razón del derecho; nosotros con los conocimientos jurídicos que
tenemos, se profundiza desde el punto de vista normativo, jurisprudencial, doctrinario.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD también tiene límites, ya que ningún


derecho no tiene límites.

EL INTERVENCIONISMO ESTATAL

Articulo 1355.-regla y límites de la contratación

La ley, por consideraciones de interés social, publico y ético puede interponer reglas o
establecer limitaciones al contenido de los contratos

Este articulo es una clara vinculación de intervencionismo del estado en la contratación de las
relaciones jurídicas.
ANÁLISIS

En este código de 1984, estaba vigente la constitución de 1979 que entro en vigencia en 1980.

En el año 1992 ALBERTO FUJIMORI da golpe de estado, al cabo de un año da una nueva
constitución, siendo la constitución actual de 1993, en esta constitución eleva a nivel
constitucional el tema de los contratos leges, pero también precisa que el estado no puede
intervenir en las relaciones jurídicas contrafactuales con la finalidad de captar la inversión
extranjera y nacional.

En la constitución de 1992 se consigna entonces, el ARTICULO 62.

Artículo 62.- Libertad de contratar

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las
normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el
Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

en la constitución el articulo 51 establece la jerarquía normativa, es decir que la constitución


es la norma primera, luego sigue la ley propiamente dicha y luego las que se le aparece
(decretos legislativos, decretos de urgencia, etc.)

Artículo 51.- Supremacía de la Constitución

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del
Estado

Entonces el nivel del código civil no es el nivel de la constitución, el nivel del código civil, están
en leyes ordinarias, ósea normales, y ese artículo 1355, regula limites, quiere decir que el
estado puede intervenir en las relaciones jurídicas si es que leemos el 1351, pero si es que
hacemos una interpretación sistemática por comparación.

Ponemos el artículo 62 de la constitución y el artículo 1355, vamos a concluir lo siguiente, pero


aquí va a entrar a tallar el artículo 1 del título preliminar del código civil.

Artículo I.- Abrogación de la ley

La ley se deroga sólo por otra ley.

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la
anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla.

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.
Entonces haciendo una interpretación sistemática comparativa, tomamos el articulo 62,
luego consignamos el artículo 1355 del código civil y por último el artículo 1 del
título preliminar del código civil, y llegamos a la conclusión que la constitución
prevalece sobre los demás artículos. Entonces podríamos decir que habría una
derogación tacita por jerarquía normativa y consecuentemente EL ESTADO NO
PUEDE INTERVENIR EN LAS RELACIONES JURÍDICAS
CONTRACTUALES.

(INICIA)

Falla la corte interamericana en el sentido que cada 7 años los jueces y los fiscales no deben
ser ratificados porque ese es un proceso disciplinal y consecuentemente la JNJ (junta nacional
de justicia ya que se llamaba consejo nacional de la magistratura, pero por lo que ocurrió en el
2018 tuvo que haber una reforma constitucional), es un órgano autónomo encargado de
nombrar, seleccionar y ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años. Antes no se llamaba
supernumerarios sino jueces suplentes.

Jueces especializados, de paz letrado, en el Perú hay un promedio de 3500: jueces superiores a
nivel nacional un promedio de 600, jueces supremos actualmente 7 (de 18 el resto son
provisionales), jueces de paz legos o de paz un promedio de 6000 a nivel nacional. Esto tiene
que recomponerse debido a que los jueces deben ser observados pues pueden delegar a
alguien y realizar cosas que no son de su competencia.

Veíamos que el 1351, entonces encontramos dos definiciones parecidas, pero no iguales,
habíamos dicho. Para el 140 en 1351. 140 habla de manifestación de voluntad. El 1351
determina acuerdo de paz. O sea, que concluíamos que los contratos no pueden ser una sola
manifestación no puede existir solo o no, se puede crear una sola manifestación de voluntad,
tienen que haber, tienen que haber dos o más.

No puede haber Actos jurídicos unilaterales, matrimoniales, tienen que ser bilaterales, eso ha
quedado completamente sacado del acto jurídico, se puede hablar de personas y en contratos
se habla de partes contratantes o centros de interés. Eso es la terminología apropiada de los
de los de los estudiantes y de los abogados.

En el 140 se puede leer que es la manifestación de voluntad destinada a crear relaciones


jurídicas, o sea no discrimina que relación jurídica; relaciones jurídicas están las extra-
patrimoniales (aquellas que su esencia no radica en el tema económico, ejm el matrimonio su
esencia es conformar una familia para realizarse como persona humana<<bienes propios –
bienes sociales>>) y patrimoniales (su esencia si es estrictamente patrimonial, ejm los
contratos << yo te doy una casa y tú me das dinero>>). En el 1351 los contratos son
estrictamente patrimoniales.

Esos dos artículos tienen una tautología, o sea, una repetición innecesaria, hay aforismo
jurídico o sea máximas jurídicas, incluso constatación. Las máximas en derecho también se
dan; si tú puedes cargar 10 kg de peso está sobreentendido que puedes cargar 9 que puedes
cargar 7 que puedes cargar dos y que puedes cargar 1 kg. Esas máximas de experiencia, no
necesitan ser contrastadas. En consecuencia, el que puede lo más puede lo menos, pero no el
que puede lo menos puede lo más.

Cuando en el 140 el legislador del 84 y en el 1351, dice “el acto jurídico es la manifestación de
voluntad destinada a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas y en el 1351 dice,
“los contratos son acuerdo de partes destinados a crear, modificar, regular las relaciones
jurídicas ahí está repitiendo innecesariamente, porque si nosotros somos abogados aplicamos
el aforismo jurídico, si tú puedes crear, si tú puedes darle nacimiento a un contrato puedes
darle la cimiento a un acto jurídico, claro que puedes regularlo, puedes modificarlo y puedes
extinguirlo.

La manifestación de voluntad de la vendedora y del comprador al 100% se ha creado la


relación jurídica contractual así no obre documento; siendo ese el consentimiento. 1352:
Cuando se obra el consentimiento por la conjunción de voluntades expresadas, salvo el
ordenamiento jurídico establezca alguna formalidad (en los contratos de compraventa no
establecen ninguna formalidad, o sea es igual comprar un chicle a una casa (forma libre), pues
hay libertad contractual además de seguridad jurídica). En estos casos no podemos crear un
contrato regulatorio debido a que debe haber un contrato original, para poder regular,
modificarlo y extinguirlo. No podemos celebrar un contrato directamente a regulación porque
no tenemos nada que regular, ni modificar ni extinguir. Después de que se tenga el contrato se
regulará el mismo (en el cual se establece la regulación, así como el modo de pago ya sea un
día al mes “todos los miércoles o 26” u otro método). Regular significa organizar, aclarar,
precisar, ese acto jurídico contractual sin distorsionarlo y consecuentemente modificarlo.

Hay dos clases de extinción: extinción natural (aquella que será cuando las prestaciones han
sido plenamente ejecutadas) y extinción provocada por la intervención de las partes
contratantes (1351; ejm, a la semana se reguló a los 10 se modificó, regresando a los 15 días
“pacta sunt servanda” <los contratos son acuerdos de las partes> se negocia y se llega a un
acuerdo, extinguiendo por voluntad propia de manera forzada el contrato). si no se llegase a
un consuno (que significa acuerdo) el contrato sigue.

El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear relaciones jurídicas, ya que


el que puede lo más puede lo menos- acto jurídico

Acuerdo de partes destinado a crear relaciones jurídicas patrimoniales- Contratos

Consentimiento objetivo (1352); manifestación de voluntad de una de las partes contratantes


que hiera a la otra parte y ésta manifiesta su voluntad de querer celebrar el contrato cuando
coincide al 100% formándose el C.O. haciendo clic – Consentimiento subjetivo (1373 hacia
adelante). Salvo aquellos contratos que el propio legislador ha establecido una formalidad por
ejm la donación (pero no toda pues cuando supera el 25% de la UIT <1624-1625> se hará bajo
sanción de nulidad).

El primer requisito del Acto jurídico es la manifestación de voluntad.

Teoría tridimensional (Miguel Real) Dimensiones: 1. El derecho es dimensión. 2. Norma


jurídica. 3. Valores. El derecho no puede apartarse de la realidad habitando en cada acto que
realizamos.

Los principios son a columna vertebral de la doctrina, son las bases fundamentales en la que se
cimienta el esqueleto (sistema jurídico) – Doble instancia, justicia, equidad. Así como hay estos
principios también está el principio de autonomía de la voluntad que rige para todo el
derecho, pero se manifiesta dentro del derecho privado con mayor brillantez.

Principio de Autonomía de la Voluntad:


Teoría Individualista: el hombre en mérito al libre albedrío que tiene puede crear las relaciones
jurídicas que crea conveniente por ser persona humana, por tener libre albedrío, no
interesando el bien común, el bien del estado, no puede el estado intervenir en la ALV de ese
individuo. (se pueden celebrar actos jurídicos ilícitos, se pueden celebrar contratos que
contravengan el ordenamiento jurídico, ejm, un contrato de pasta básica)

Teoría Normativista: tiene que ver un marco jurídico donde se pueda desarrollar esa
autonomía, para que tenga que estar dentro de ese. El estado, del ius imperium que tiene,
tiene que establecer el marco jurídico para que se desarrolle o se crea esas relaciones jurídicas
contractuales o en general, porque si sale de ese marco el estado utilizando el derecho aplicará
sanción.

(TERMINA)

(INICIA)

Si tú eres juez o fiscal no podrás intervenir en un remate público en tu juzgado. No todos


podemos celebrar acto jurídico, pues se tiene que tener amparo normativo. Todas las
voluntades que generan relaciones jurídicas, las personas expresan su voluntad y esas
voluntades hay muchas, y consecuentemente al ser relevantes para el derecho van a crear
relaciones jurídicas y esas tienen que enmarcarse dentro del marco jurídico o se aplicara una
sanción las cuales no serán solo de tipo penal.

La disposición a la que llegamos puede haber llegado a nosotros a título oneroso (lo
compramos/permutamos) o a título gratuito (lo recibimos en donación de nuestros
progenitores), pero al final esos contratos se han dado.

El derecho contractual es importante porque nos marca las pautas nos da las herramientas
normativas para poder solucionar los conflictos y prevenir estos.

En el siglo V, ya había caído el bloque del imperio romano de occidente y se había


implementado el imperio romano de oriente y ahí hubo un emperador Justiniano (más o
menos en el 525), el cual realizó un compendio de todas las normas del imperio, por lo que
convocó a los juristas de la época formando una comisión de estudiosos del derecho, estado
listo a los 8 – 10 años el Corpus Iuri Civile “cuerpo jurídico civil” – Todo en papiros. El hombre
en su evolución histórica tuvo un estadio de ser errante, pues se le terminaban sus alimentos y
tenía que ir de sitio en sitio volviéndose sedentario cuando descubre la agricultura. El trueque
fue la primera relación jurídica contractual. Las relaciones jurídicas contractuales se cimientan
en los contratos de permutas, trabajándose con más ahínco en la época romana, donde la
palabra empeñada, pues no se necesitaba mucho de formalidades salvo para aquellos
contratos que representaban gente en cantidades económicas; pues en esa época no se habla
de bienes solo de cosas (corporiedad significaba bien). Cuando se transferían cosas muebles
simple consentimiento, en cambio con cosas inmuebles se fomentaba una formalidad rigurosa
citando al pretor ya que no era común que se haga este tipo de transferencia (venta de casas
por ejm).

El código del 84 define varías cosas. El 140 dice que el acto jurídico es igual a manifestación de
voluntad el 1351 acuerdo de partes. En el AJ nos llega a concluir que respecto a su clasificación
hay AJ unilaterales y bilaterales y plurilaterales (manifestaciones de voluntad). Cuando
analizamos ese acuerdo de partes quedará de lado el acto jurídico unilateral, o sea los
contratos no pueden ser AJ unilaterales para que se entienda celebrado ese AJ contractual. De
las mismas definiciones se puede concluir que en el AJ se puede hablar de personas, en cambio
en los contratos dice acuerdo de partes porque en ellos se habla de celebrantes/partes más no
personas o en doctrinas se le conoce como centros de intereses.

Derechos reales: Bien propio (propiedad)– bien ajeno – garantía --- cuando es uno es
propiedad cuando es de dos es copropiedad.

(TERMINA)

(INICIA)

En el tema contractual las partes son autónomas.

Hay dos clases de intervencionismo del estado: normativo (art. 62 CCPP) y judicial (se genera
cuando hay conflictos entre las partes y una de ellas toca la puerta del solucionador de la
controversia)

Los Contratos Leyes están regulados en el art 62 de la CCPP así como en el art 1357. A esa
figura de establecerle garantáis y seguridades, para inversionistas nacionales y extranjeros
mediante dispositivo legal se le llama contratos leyes.

El discernimiento (juicio valorativo que se inicia desde el estado gestacional del niño) es una
parte en el proceso formativo de la voluntad, mientras que el contrato es acto jurídico que a su
vez es manifestación de voluntad expresada y exteriorizada.

Una persona con capacidad restringida (-18) se es capacidad de celebrar contratos, siempre y
cuando sea para sus necesidades de vida diaria, a su vida ordinaria.

Las relaciones jurídicas no se producen a macro las RJC se puede realizar en micro
también (0.20 o 050 céntimos).
No todas las personas pueden realizar contrato (1366 – CCP).
(ART. 236) Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número
de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y
dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.
Segundo grado: Abuelos / Nietos / Hermanos
Cuarto grado: Primos
Tercer grado: Tíos / Sobrinos
Primer grado: Padres / Hijos

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