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SUBEJE TEMATICO 1: PARENTESCO, MATRIMONIO Y UNIONES CONVIVENCIALES.
PARENTESCO:
ARTÍCULO 529. Concepto Parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la
naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad.
Son cuatro las clases de parentesco:
•P or naturaleza: es el que existe entre dos personas, una de las cuales desciende de la otra o ambas de
un antecesor común.
• P or técnicas de reproducción humana asistida: “El Código permite la fertilización con material
genético de la pareja o de la persona que pretende alcanzar la maternidad o paternidad a través del uso
de las técnicas, como así también de material de donante anónimo” (Kemelmajer, 2014, pág. 8). En este
caso, el parentesco se crea en base a la voluntad procreacional.
•P or afinidad: es el que vincula a una persona con los parientes consanguíneos o adoptivos de su
cónyuge (pero no existe parentesco entre los parientes consanguíneos de uno u otro cónyuge, ni existe
parentesco entre cónyuges).
• A doptivo: existente entre adoptante y/o adoptantes y adoptado (adopción simple, adopción de
integración) o entre el adoptado y sus parientes y los consanguíneos y afines de los adoptantes (en la
adopción plena).
El parentesco por adopción se origina en una sentencia judicial que constituye un vínculo jurídico
familiar similar o igual al que surge de la filiación consanguínea establecida.
EFECTOS JURIDICOS DEL PARENTESCO
Civiles
•E s base de los impedimentos matrimoniales (art. 403 inc. a, b y c).
•E s fuente de la obligación alimentaria (arts. 537, 538).
•E s fuente de la vocación sucesoria ab intestato (art. 2424).
•O torga el derecho a oponerse a la celebración del matrimonio (art. 411 inc. b).
•C onfiere legitimación activa para la promoción de la acción de nulidad del matrimonio (arts. 424, 425).
•C onfiere legitimación activa para la restringir la capacidad o declarar la incapacidad (art. 33) y para
solicitar la inhabilitación por prodigalidad (art. 48).
• I mpone la obligación de denunciar la orfandad o la vacancia de la tutela bajo sanción del derecho de
privación de ésta (art. 111).
•O torga el derecho al beneficio de competencia (art. 893).
• I nhabilita al oficial público para actuar como tal en los asuntos en que están interesados sus parientes
dentro del cuarto grado o segundo de afinidad (art. 291).
• I nhabilita para ser testigos en los instrumentos públicos a los parientes del oficial público dentro del
cuarto grado y segundo de afinidad (art. 295 inc. d).
• I nhabilita para ser testigo de un testamento por acto público a los ascendientes, los descendientes del
testador (art. 2481).
•L egitima para requerir la simple ausencia (art. 80) y también para requerir la declaración de ausencia
con presunción de fallecimiento (art. 87).
•F undamenta el derecho de comunicación (art. 555).
Penales
En el campo del derecho penal, el parentesco obra de tres maneras diferentes: como agravante de ciertos
delitos, como eximente de responsabilidad y como elemento integrante de la figura delictiva.
• C omo agravante de los delitos de homicidio, homicidio en estado de emoción violenta, lesiones
violación, corrupción y prostitución, abuso de armas, estupro, abuso deshonesto, y privación ilegítima de
la libertad.
• C omo eximente de responsabilidad: por hurtos, defraudaciones o daños entre ascendientes,
descendientes, afines en línea recta y entre hermanos o cuñados que viviesen juntos y por el
encubrimiento de parientes.
•C omo elemento integrante de la figura delictiva: en el caso del delito de incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar.
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Procesales
El parentesco puede operar como causal de recusación y excusación de magistrados y funcionarios
judiciales. También impide el ofrecimiento como testigos de parientes consanguíneos y afines en línea
recta.
ALIMENTOS
Obligados y beneficiarios: ARTÍCULO 537.
Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el
siguiente orden:
a. los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en
grado;
b. los hermanos bilaterales y unilaterales.
En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para
proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes
iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de
cada obligado.
Conforme la Real Academia Española, los alimentos son toda “prestación debida entre parientes
próximos cuando quien la recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades”
ARTÍCULO 541. Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de alimentos comprende
lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la
condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del
alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la
educación.
Contenido de la obligación alimentaria
Se consideran comprendidos en la obligación alimentaria gastos ordinarios y extraordinarios.
•O rdinarios: son los de subsistencia y vestuario
•E xtraordinarios: son los de enfermedad (asistencia médica, farmacia, internaciones, intervenciones
quirúrgicas, provisión de libros de estudio, los funerarios por sepelio del alimentado). No comprende los
gastos superfluos provenientes del lujo, vicios, etcétera.
Requisitos de exigibilidad del débito alimentario: de los artículos 537 y siguientes del CCCN
surge que:
El derecho alimentario se hace exigible cuando en los hechos convergen simultáneamente tres
requisitos: a) vínculo familiar, b) necesidad de quien lo solicita; c) pudiencia del obligado.
•a ) Vínculo familiar
Se trata de un nexo de parentesco en la clase y grado que origina la obligación alimentaria.
•b ) Necesidad del accionante
El pariente que requiere alimentos deberá acreditar su situación carenciada, es decir que no está en
condiciones de atender, en todo o en parte, a su propio sostén.
En otras palabras, el pariente que demanda alimentos debe probar que con el producido de su trabajo
no puede satisfacer las exigencias vitales, sea porque sus ingresos son insuficientes o sea porque se
encuentra desocupado sin su culpa: por incapacidad, enfermedad, o porque en el lugar de su residencia
existe una elevada tasa de desempleo.
• c ) Potencialidad económica del requerido
Este presupuesto significa que el requerido por alimentos debe disponer de medios o de recursos de tal
envergadura que, además de permitirle satisfacer prioritariamente sus necesidades personales,
incluidas las del grupo familiar conviviente, y los compromisos asumidos (pago de alquiler de su
vivienda, aranceles por educación de sus hijos, impuestos, etcétera), le hagan posible atender a la
alimentación del necesitado requirente.
DERECHO DE COMUNICACIÓN.
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El derecho de comunicación busca mantener los vínculos afectivos entre parientes, dotándolos del
derecho de mantener adecuada comunicación con el pariente con quien no se convive.
REGIMEN LEGAL.
ARTÍCULO 555. Legitimados. Oposición. Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de
edad, con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos
con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en
primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los
interesados,el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley
local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más conveniente
de acuerdo a las circunstancias.
ARTÍCULO 556. Otros beneficiarios. Las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes
justifiquen un interés afectivo legítimo.
ARTÍCULO 557. Medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del
incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenio homologado
medidas razonables para asegurar su eficacia.
MATRIMONIO. DEFINICIÓN.
Es una institución jurídica que, basada en el consentimiento mutuo, se constituye por la unión formal,
aconfesional o civil, exclusiva, exogámica, igualitaria, estable y plena entre dos personas de distinto o
igual sexo que, emplaza a los contrayentes en el estado de familia de cónyuges o esposos del que se
derivan importantes, derechos y deberes, regidos por un estatuto legal que el estado impone.
Se distinguen, en el concepto, dos aspectos:
•E l matrimonio in fieri, referido a la celebración del matrimonio como acto jurídico familiar.
•E l matrimonio in facto esse, que es el estado de familia que surge del acto jurídico inicial.
Requisitos de existencia y validez
ARTÍCULO 406. Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del matrimonio es
indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la
autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a
distancia.
El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
El matrimonio como acto jurídico es subjetivamente complejo y está constituido no solo por el
consentimiento de los contrayentes, sino también por el acto administrativo que implica la intervención
de la autoridad competente para celebrar el matrimonio. Los elementos estructurales del acto son
condiciones de existencia; la ausencia de alguno de estos provoca su inexistencia, lo cual no equivale a
invalidez o nulidad.
• I nexistencia: cuando el aparente matrimonio carezca de alguno de los elementos estructurales que
hacen a la formación, es decir, el consentimiento y la intervención constitutiva del oficial público
encargado del Registro Civil. El mismo no producirá efectos civiles aunque las partes hubieren obrado
de buena fe.
expresado, sin que ello afecte a la validez del matrimonio”6.
Vicios: art. 409 del CCCN
Son los que inciden sobre alguno de los elementos del acto voluntario; tradicionalmente, error, dolo o
violencia.
El art. 271 del CCCN define dolo:
Acción dolosa es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos
efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación
El dolo viene a calificar la conducta de quien, mediante la maniobra, artificio o maquinación, ha
inducido al otro contrayente a contraer matrimonio.
Violencia: La violencia se traduce en una fuerza irresistible o amenazas “que generan el temor de sufrir
un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o
de un tercero”8.
Error: es el vicio del consentimiento consistente en el falso conocimiento que se tiene de algo, la
discordancia o disconformidad entre la realidad y la imagen mental que de ella se forma en quien lo
sufre.
El art. 409 del CCCN establece, efectivamente, que vician el consentimiento “el error acerca de la
persona del otro contrayente” y: …el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente si se
prueba que, quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido el estado de cosas y
apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando
las condiciones personales y circunstancias de quien lo alega.
Aptitud natural: habilidad física y mental
La ley reconoce que, para un acto de tal importancia personal y jurídica como el matrimonio, es
necesaria cierta madurez. Se pretende, así, asegurar mayor responsabilidad para el trascendente acto
de la vida civil que significa contraer matrimonio.
Nuestro Código Civil y Comercial, en el art. 403 inc. f, establece que es impedimento para contraer
matrimonio tener menos de 18 años.
Sin embargo, hay que diferenciar cabalmente la situación de los menores que no han cumplido los 16
años de la de aquellos adolescentes que tienen entre 16 y 18 años.
Para el caso de los adolescentes que tienen entre 16 y 18 años, expresa el art. 404 que ellos pueden
contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. Esta autorización también está
contemplada en el art. 645, en el cual se enumeran los actos para los cuales los menores requieren el
consentimiento expreso de sus progenitores, estableciéndose, entre otros, que lo requerirán los hijos
adolescentes de entre 16 y 18 años para contraer matrimonio. Si los padres o uno de ellos se niegan a
prestar el consentimiento, supletoriamente debe decidir el juez.
Distinto es el caso de los menores de 16 años, para el cual la ley exige, como requisito ineludible, la
dispensa judicial.
La dispensa judicial en materia matrimonial es el mecanismo mediante el cual una autoridad
competente procede al “levantamiento de la prohibición que obstaculiza el matrimonio”
Habilidad mental
Si bien el art. 403 inc. g establece, como impedimento matrimonial, “la falta permanente o transitoria
de la salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial”3, a este impedimento
hay que complementarlo con lo dispuesto en el art. 405, el cual, bajo el paradigma no discriminatorio, y
respetando la ley de salud mental y los principios de Naciones Unidas para la protección de enfermos
mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, establece que las personas que
padezcan afecciones en su salud mental puedan celebrar el matrimonio, previa dispensa judicial.
Los requerimientos para otorgar dicha dispensa son:
• I ntervención de equipos interdisciplinarios: los cuales emitirán un dictamen que exprese si el
pretenso contrayente comprende las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y si goza de la aptitud
para la vida de relación conyugal. • E ntrevista personal: la norma establece que el juez debe
mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, pudiendo también hacerlo con sus
representantes y/o cuidadores.
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Aptitud legal: Impedimentos. Definición. Clasificación
Los impedimentos matrimoniales son los hechos o situaciones que importan un obstáculo para la
celebración del matrimonio. En palabras de la Dra. Marisa Herrera, son “las prohibiciones, limitaciones
y restricciones que el ordenamiento jurídico impone al derecho a contraer matrimonio condicionando la
capacidad para casarse de las personas” (2015: 572).
Clasificación
•P or la índole de la sanción
o Dirimentes: aquellos cuya violación habilita el ejercicio de la acción de nulidad del matrimonio.
o Impedientes: aquellos cuya violación no da lugar a dicha sanción sino que se resuelven en sanciones
de otro tipo o bien cumplen solo una función preventiva, de modo que si el oficial público que los conoce
debe negarse a celebrar el matrimonio, una vez contraído ninguna consecuencia jurídica produce su
inobservancia.
•P
or las personas respecto de las cuales se aplica
o Absolutos: los que obstan a la celebración del matrimonio con cualquier persona (falta de edad legal).
o Relativos: los que solo representan un obstáculo con respecto a personas determinadas (parentesco).
•P
or el tiempo de vigencia
o Perpetuos: no desaparecen por el transcurso del tiempo (parentesco).
o Temporales: desaparecen o están sujetos a extinción por el transcurso del tiempo (falta de edad legal).
ARTÍCULO 403. Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para
contraer matrimonio:
a. el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del
vínculo;
b. el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen
del vínculo;
c. la afinidad en línea recta en todos los grados;
d. el matrimonio anterior, mientras subsista;
e. haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso
de uno de los cónyuges;
f. tener menos de dieciocho años;
g. la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento
para el acto matrimonial.
DEBERES DE LOS CONYUGES
ARTÍCULO 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común
basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia
mutua.
ARTÍCULO 432. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la
separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los
supuestos previstos en este Código, o por convención de las partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean
compatibles.
UNIONES CONVIVENCIALES
DEFINICION.
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ARTÍCULO 509. (...)la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública,
notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de
vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
ARTÍCULO 510. Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este Título a las
uniones convivenciales requiere que:
a. los dos integrantes sean mayores de edad;
b. no estén unidos por vinculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el
segundo grado;
c. no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta;
d. no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera
simultánea;
e. mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.
ARTÍCULO 511. Registración . La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que
los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la
jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la
preexistente.
La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes.
Es decir, la registración se prevé solo a los fines de facilitar la prueba de la unión, aunque las parejas
registradas tendrán un plus de reconocimiento frente a terceros respecto de la protección de la vivienda
familiar, ya que solo para el caso de las uniones registradas, se protege la vivienda familiar y los
muebles indispensables al requerirse el asentimiento del otro conviviente en caso de disposición, así
como también se determina la inejecutabilidad por deudas contraídas con posterioridad a la
registración, excepto que hayan sido contraídos por ambos convivientes o por uno con el asentimiento
del otro
ARTÍCULO 512. Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede acreditarse por
cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales es prueba suficiente
de su existencia.
PACTOS DE CONVIVENCIA
Nuestro ordenamiento jurídico, frente a la legislación de las uniones convivenciales, incorpora la
posibilidad de realizar pactos convivenciales. Estos pactos están destinados a regular las relaciones
entre los convivientes que pueden ser de carácter patrimonial o extra patrimonial. En principio estos
pactos prevalecen sobre las normas previstas en el Código. Sin embargo, ellos están limitados y existen
materias donde el ordenamiento legal prevalece.
ARTÍCULO 514. Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia pueden regular,
entre otras cuestiones:
a. la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b. la atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c. la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de
la convivencia.
ARTÍCULO 515. Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden
público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos
fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial.
CESE DE LA CONVIVENCIA. CAUSAS Y EFECTOS
ARTÍCULO 523. Causas del cese de la unión convivencial. La unión convivencial cesa:
a. por la muerte de uno de los convivientes;
b. por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los
convivientes;
c. por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d. por el matrimonio de los convivientes;
e. por mutuo acuerdo;
f. por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente
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al otro;
g. por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no
implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que
permanezca la voluntad de vida en común.
Efectos. Compensación económica: fijación judicial, pautas, caducidad
La ruptura de la unión convivencial trae aparejado efectos, los cuales estarán regulados por las normas
de orden público abordadas ut supra y por supuesto por el pacto convivencial si lo hubiera.
Asimismo, la figura de la compensación económica establecida como un posible efecto del divorcio, se
repite frente al quiebre de la unión convivencial.
ARTÍCULO 524. Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un
desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa
adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta puede consistir en
una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración
de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que
acuerden las partes o en su defecto decida el juez.
ARTÍCULO 525. Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. El juez determina la
procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre
otras:
a. el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión;
b. la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que
debe prestar con posterioridad al cese;
c. la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la
compensación económica;
e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
conviviente;
f. la atribución de la vivienda familiar.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido
cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523.
ARTÍCULO 526. Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que fue sede de la
unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos:
a. si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad;
b. si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma
inmediata.
El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde el
momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523.
A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del
inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado
durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble en condominio de los
convivientes no sea partido ni liquidado.
La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Si se trata de un
inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el
vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se
constituyeron en el contrato.
El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445
ARTÍCULO 527. Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes.
El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el
acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años
sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura
de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Se extingue si el conviviente superstite constituye una nueva union convivencial, contrae matrimonio, o
adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta.
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ARTÍCULO 528. Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la
convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los
principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que
puedan corresponder.
SUBEJE TEMATICO 2: REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL ARGENTINO.
DEFINICION Y CARACTERIZACION:
Definicion: Es el sistema jurídico encargado de regir las relaciones patrimoniales entre los conyugues y de estos con terceros.
Caracterización: Nuestro régimen es: legal; esta establecido por la ley. Imperativo; se trata de normas de orden publico y en
consecuencia no pueden ser modificadas por volunta de los conyuges, con la excepción de la modificación de régimen.
Los conyuges tienen la posibilidad de elección entre un régimen de comunidad y un régimen de separación de bienes.
Comunidad: se caracteriza por la existencia de una masa de bienes que corresponde a ambos cónyuges, y que se partirá por
mitades al disolverse. Se excluyen los bienes propios.
Separacion: Cada conyugue conserva la independencia de su matrimonio.
Caracterización: según Krasnow (2014), son:
>Convencional no pleno: ya que permite que la pareja antes o en el acto de celebración del matrimonio opte por cualquiera de las
dos regímenes que ofrece el sistema: comunidad de ganancias o separación de bienes. Ante la falta de opción, funcionará por vía
supletoria la comunidad de ganancias.
>Mutable: durante la vigencia del matrimonio, los cónyuges pueden cambiar de régimen la cantidad de veces que lo consideren
necesario, con la única limitación que permanezcan en el mismo régimen al menos un año.
>Limitación a la autonomía de la voluntad: si bien los cónyuges tienen autonomía de la voluntad para la elección del régimen antes
o durante la celebración del matrimonio e incluso la facultad de modificar de régimen durante la vigencia del matrimonio, la ley
impone un régimen primario que es aplicable a ambos regímenes.
REGIMEN PRIMARIO:
El régimen primario implica una serie de normas que se imponen por sobre la voluntad de los esposos y
que se aplican independientemente del régimen patrimonial – matrimonial elegido, es decir, son normas
de orden público que se aplican ya sea que los cónyuges hayan optado por el régimen de separación de
bienes o se encuentren en el régimen de comunidad.
Estas disposiciones son inderogables por convención de los cónyuges, excepto disposición expresa en
contrario que prevea el Código Civil y Comercial en el art. 454.
ARTÍCULO 455. Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio
sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos.
Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad
restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente
por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el
hogar es computable como contribución a las cargas.
El asentimiento conyugal
El “asentimiento” significa la conformidad de un tercero que no es parte. En la temática que nos ocupa,
la calidad de tercero del cónyuge asentidor cuando interviene como tal en un acto de disposición onerosa
practicado por su consorte, sólo tiene el sentido de que se notifica del acto y que hasta ese momento no
tiene nada que oponer, pero de ninguna manera implica reconocer la onerosidad o la sinceridad del acto.
Esta conformidad del cónyuge no contratante del acto, es requerida a los fines de la validez de ciertos
actos, sea cual sea el régimen patrimonial – matrimonial bajo el que se encuentren los cónyuges.
ARTÍCULO 456. Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede,
sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar,
ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no
ha dado su asentimiento
puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los
muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no
más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración
del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente
o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
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Autorización judicial
Es preciso determinar qué sucede cuando uno de los cónyuges no puede o no quiere prestar el aludido
asentimiento, ya sea por estar ausente, por ser persona incapaz, por estar transitoriamente impedido de
expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia (art.458).
En estos casos, el Código prevé la manera para suplir ese asentimiento, permitiendo que el cónyuge que
desee realizar el acto jurídico pueda solicitar la autorización judicial para suplir dicho asentimiento. A
su vez, la norma expresa en el art. 458 que “el acto otorgado con autorización judicial es oponible al
cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo
ARTÍCULO 461. Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente
por las obligaciones
contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias
del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 455.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno
de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.
Entonces, podemos concluir que, como principio general, se consagra el principio de separación de
deudas, en el cual cada cónyuge responde con sus bienes propios y los gananciales que administra (en el
caso de el régimen de comunidad) y con sus bienes personales (en el caso del régimen de separación de
bienes) por sus deudas personales, con la excepción de que la responsabilidad será solidaria, es decir
que el acreedor podrá atacar los bienes de cualquiera de los cónyuges, cuando la deuda haya sido
contraída para “solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento o la educación de los
hijos comunes”
Regimen de comunidad
ARTÍCULO 463. Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los
cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias
reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después,
excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el artículo 449.
Bienes de los cónyuges
ARTÍCULO 464. Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
a. los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de
la iniciación de la comunidad;
b. los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por
ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por ésta. Los recibidos
conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el testador
o el donante hayan designado partes determinadas. No son propios los bienes recibidos por donaciones
remuneratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la
iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración
de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso;
c. los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la
reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la
comunidad si hay un saldo soportado por ésta. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte
propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario;
d. los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien
propio;
e. los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
f. las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier
causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la
comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado;
g. los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al
patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación;
h. los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, confirmado
durante ella;
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i. los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o
revocación de un acto jurídico;
j. los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones
hechas con
dinero de ella;
k. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte
indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de propia, así
como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la
recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta para la adquisición;
l. la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si
el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con otros derechos reales que se
extinguen durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o
los otros derechos reales se emplean bienes gananciales;
m. las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa debida
a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y los necesarios para el ejercicio
de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con
bienes gananciales;
n. las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del
cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales;
n. el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las
cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes a la persona;
o. la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada
por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido
patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.
ARTÍCULO 465. Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a. los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro
de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo
464;
b. los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas, o hallazgo de
tesoro;
c. los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados durante la
comunidad;
d. los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados
durante la comunidad;
e. lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio;
f. los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial,
mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes
gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su
patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es
propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad;
g. los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
h. los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos durante la
comunidad;
i. las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por
cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original;
j. los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio
había sido adquirido a título oneroso durante ella;
k. los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad
relativa, confirmado después de la disolución de aquélla;
l. los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
m. los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al
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cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios;
n. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte
indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa
debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de éste para la adquisición;
n. la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad,
si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes gravados con derechos
reales que se extinguen después de aquélla, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el
usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes propios. No son gananciales las indemnizaciones
percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin
perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de
ésta.
Gestión de los bienes en la comunidad
Régimen de comunidad: se trata de un régimen de comunidad restringida a los gananciales, ya que
se excluyen de la comunidad todos los bienes propios, es decir, aquellos que los cónyuges lleven al
matrimonio y los que adquieran con posterioridad por un título que la ley les confiera el carácter de
propios.
En nuestro ordenamiento jurídico, calificamos a la gestión de los bienes como una gestión separada con
tendencia a la gestión conjunta. Ello pues en principio cada cónyuge tiene la libre administración y
disposición de los bienes propios y gananciales que adquiere a título legítimo, requiriéndose el
asentimiento conyugal para ciertos actos de disposición y gravamen (de ahí la tendencia a la gestión
conjunta).
La gestión de los bienes en el régimen de comunidad variará según se trate de bienes propios o
gananciales de los cónyuges.
ARTÍCULO 469. Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición
de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
ARTÍCULO 470. Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales
corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:
a. los bienes registrables;
b. las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las
autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.
c. las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;
d. los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.
También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos
anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a 459.
ARTÍCULO 471. Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los bienes
adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la
importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la
iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458.
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores.
Deudas de los cónyuges
ARTÍCULO 467. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos
sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que
no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
ARTÍCULO 468. Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales,
debe recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios
deudas de la comunidad.
ARTÍCULO 466. Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en
contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad.
Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la
comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se
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haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso
de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del
carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el
título de adquisición.
El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en
el acto de adquisición.
Regimen de separacion de bienes
Régimen de separación: que implica que cada cónyuge ostenta la titularidad de los bienes que tenía
antes del matrimonio y con posterioridad al mismo. Cada cónyuge conserva la independencia de su
patrimonio, lo cual implica que tiene la propiedad, el exclusivo uso, goce y disposición de sus bienes y
frutos. En este sistema no hay bienes propios y gananciales, sino sólo bienes personales. Asimismo,
ningún cónyuge tiene derecho actual o eventual sobre las ganancias del otro
ARTÍCULO 505. Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los
cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto
en el artículo 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461.
ARTÍCULO 506. Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada
uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba.
Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos
cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el juez puede negarla si
afecta el interés familiar.
SUBEJE TEMATICO 3: VICISITUDES DEL VINCULO MATRIMONIAL:
DIVORCIO.
DEFINICION:
El divorcio vincular es una de las soluciones legales frente al conflicto matrimonial, configurando la
disolución del vínculo matrimonial en vida de ambos cónyuges mediante sentencia judicial. Es así que el
divorcio “constituye el origen de un verdadero estado de familia que restituye la aptitud nupcial de los
cónyuges”
COMPETENCIA
En las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la
sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o
el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta
Requisitos y procedimiento
Los cónyuges, de manera conjunta o unilateral, pueden solicitar el divorcio ante el juez competente sin
tener que alegar causa ni prever plazo alguno. Esta es una de las instituciones que mayores cambios ha
tenido a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de 2014, teniendo en cuenta que a partir de
este código nuestro ordenamiento recepta el divorcio incausado y sin someter la posibilidad de
peticionarlo a ningún plazo.
Junto con la demanda de divorcio deberá acompañarse un convenio regulador que contemple los efectos
de la disolución del vínculo. Entre ellos podríamos nombrar la atribución de la vivienda, distribución de
los bienes, eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, y en caso de haber hijos menores,
ejercicio de la responsabilidad parental, la prestación alimentaria, etcétera. La presentación de este
convenio es un verdadero requisito de admisibilidad de la demanda, atento a que la omisión de este
requisito impide dar trámite a la misma. El convenio puede ser consensuado entre los esposos, o bien
ofrecido por uno solo de ellos. En este último caso, el otro cónyuge puede ofrecer una propuesta
reguladora distinta. Ambas propuestas van a ser evaluadas por el juez, quien convocará a los cónyuges
a una audiencia.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el
dictado de la sentencia de divorcio. Por ello, de existir “desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el
convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las
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cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez”
Efectos.
La disolución del matrimonio en vida de los esposos, a través del divorcio vincular, trae aparejado
ciertos efectos:
1) El divorcio disuelve el vínculo matrimonial.
2) Como principio general, cesa el deber de alimentos entre los ex cónyuges. La prestación alimentaria
luego del divorcio es excepcional en los casos establecidos por el Código Civil y Comercial o por
convención entre las partes.
3) Atribución del uso de la vivienda.
4) Apellido: La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido
del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
5) Cese del régimen patrimonial matrimonial, ya sea el de comunidad o el de separación de bienes.
6) Cesa la vocación hereditaria.
7) Surge la necesidad de regular ciertas cuestiones si hubiere hijos menores de edad, como el ejercicio de
la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria.
8) Cesa el beneficio de competencia.
9) Cesa la suspensión de la prescripción entre los ex cónyuges.
Convenio regulador
Como expresáramos ut supra, es un requisito al momento de solicitar el divorcio vincular ante el juez
competente que se acompañe una propuesta o convenio destinado a regular los efectos del divorcio.
En este sentido, conforme el art. 439 del Código Civil y Comercial de la Nación, “el convenio regulador
debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las
eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad parental,
en especial, la prestación alimentaria”7. Estas enunciaciones no son taxativas, y por lo tanto no impiden
“que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges”.8
Recordemos que “si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una
propuesta reguladora distinta. El convenio regulador es un acto jurídico familiar bilateral, por lo cual,
para su existencia necesita de la voluntad de ambos cónyuges. Esta voluntad conjunta puede estar al
inicio del proceso de divorcio —cuando la petición es bilateral— o alcanzarse durante el trámite por
iniciativa del juez con la labor colaborativa de los abogados, o con la intervención del equipo
interdisciplinario cuando están comprendidos efectos que comprometen a otros integrantes de la familia
como son los hijos.
Alimentos posteriores al divorcio
Como principio general, los ex cónyuges no se deben alimentos después del divorcio.
Sin embargo, “las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio”13 en los
siguientes casos :
a) a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le impide autosustentarse.
Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos.
b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. En
este supuesto se tendrá en cuenta la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; la capacitación
laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos; y la atribución judicial o
fáctica de la vivienda familiar; (incisos b), c) y e) del artículo 433). La obligación no puede tener una
duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la
compensación económica del artículo 441.
En los dos supuestos expuestos, la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona
beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna
de las causales de indignidad.
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Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas14.
Compensación económica
La compensación económica tiene su fundamento en el principio de solidaridad familiar y puede
definirse como “la prestación económica que debe abonar un cónyuge al otro, nacida en virtud del
desequilibrio manifiesto que importa un empeoramiento de la situación patrimonial, ocasionada por el
quiebre del matrimonio”
ARTÍCULO 441. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce
un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y
que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a
una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por
tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse
con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que
acuerden las partes o decida el juez.
ARTÍCULO 442. Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar
la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras:
a. el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la
vida matrimonial;
b. la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de
los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;
c. la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que
solicita la compensación económica;
e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales
del otro cónyuge;
f. la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien
propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon
locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse
dictado la sentencia de divorcio.
ARTÍCULO 443. Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges
puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquierade los cónyuges o
ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración
y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras:
a. la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos;
b. la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de
una vivienda por sus propios medios;
c. el estado de salud y edad de los cónyuges;
d. los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.
Nulidad de matrimonio
La nulidad del matrimonio importa la existencia de un vicio o defecto en torno a algunos de los
presupuestos que la ley exige para que el acto matrimonial produzca efectos válidos y que tienen que
ver con la falta de aptitud nupcial.
Nulidad: Es la destrucción legal y retroactiva de un vínculo imperfectamente constituido por concurrir a
la celebración de las nupcias un vicio consustancial a ellas, suficientemente acreditado.
CLASIFICACIÓN
Los artículos 424 y 425 del Código Civil y Comercial se refieren ahora claramente a la nulidad absoluta
y la nulidad relativa de los matrimonios, respectivamente. La solución es la correcta, ya que en los casos
del artículo 424 (parentesco, ligamen y crimen) está en juego el interés público y no el privado de los
contrayentes, mientras que en el artículo 425 (falta de edad legal, la falta de salud mental, y vicios del
consentimiento) la ley tiene en mira un interés particular.
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ARTÍCULO 424. Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con
alguno de los impedimentos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 403.
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la
celebración del matrimonio.
ARTÍCULO 425. Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:
a. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso f) del artículo 403; la nulidad
puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación
podrían haberse opuesto a la celebración
del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y
grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado con la correspondiente
dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen
alcanzado la edad legal.
b. el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso g) del artículo 403. La nulidad
puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento; La nulidad no
puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha continuado la cohabitación después de
haber recuperado la salud; y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se computa, para el que sufre el impedimento,
desde que recuperó la salud mental, y para el cónyuge sano desde que conoció el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y
que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo para interponer la demanda es
de tres meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges, y
evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es
su deseo al respecto.
c. el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La
nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La
nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de treinta días después de
haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de un año
desde que cesa la cohabitación.
ARTÍCULO 426. Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de
los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los
cónyuges.
EFECTOS
ARTÍCULO 427. Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia o
error de hecho excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la
circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un
tercero.
ARTÍCULO 428. Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio anulado ha sido
contraído de buena fe por ambos cónyuges produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día
en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio.
Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos en relación con la posición del otro, se
aplican los artículos 441 y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad.
ARTÍCULO 429. Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de los cónyuges es de
buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al cónyuge
de buena fe y hasta el día de la sentencia que declare la nulidad.
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a:
a. solicitar compensaciones económicas, en la extensión mencionada en los artículos 441 y 442; el plazo
se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad;
b. revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe;
c. demandar por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros que hayan
provocado el error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia. Si los cónyuges hubieran estado sometidos
al régimen de comunidad, el de buena
fe puede optar:
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i. por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación de bienes;
ii. por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de comunidad;
iii. por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efectos de dividir los bienes en
proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente.
ARTÍCULO 430. Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. El matrimonio anulado contraído de
mala fe por ambos cónyuges no produce efecto alguno.
Las convenciones matrimoniales qued an sin efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como si fuese una
sociedad no constituida regularmente.
SUBEJE TEMATICO 4: FILIACION Y RESPONSABILIDAD PARENTAL.
Filiación
La filiación es el vínculo jurídico, determinado por la procreación entre los progenitores y sus hijos.
•F
iliación por naturaleza o biológica: la que tiene su origen en la unión sexual de un hombre y una
mujer.
•A doptiva: es la que no corresponde a la realidad biológica sino a un vínculo paterno–filial creado por el
derecho. Puede ser simple o plena, según se extinga o no el vínculo biológico, respectivamente.
Dispone a este respecto el artículo 558 del Código Civil y Comercial: “La filiación puede tener lugar por
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción”.
•T écnicas de reproducción humana asistida: esta tercera fuente de filiación se ha incorporado con la
aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, no existiendo esta como tal con anterioridad.
Filiación por técnicas de reproducción humana asistida
El avance de la tecnología en materia de reproducción ha producido grandes debates y la necesidad de
que el ordenamiento jurídico tomara cartas en el asunto y legislara acerca de esta realidad.
Este tipo de técnicas no solo son una manera de que parejas heterosexuales accedan a la maternidad o a
la paternidad, sino que también permite que parejas del mismo sexo accedan a la misma.
La ley 26.862 (de Reproducción médicamente asistida, sancionada por el Congreso de la Nación) regula
el acceso integral a los procedimientos y técnicas médicoasistenciales de reproducción médicamente
asistida. La misma “tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas
médicoasistenciales de reproducción médicamente asistida”.
Según esta ley, se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas
realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las
técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones
Asimismo, se establece la creación de “un registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos
establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida. Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos
receptores de gametos y/o embriones”11. Los procedimientos de técnicas de reproducción humana
asistida sólo pueden realizarse en dichos establecimientos.
ARTÍCULO 560. Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida.
El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las
personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento
debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones.
ARTÍCULO 561. Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho
consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior
protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la
jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en
la persona o la implantación del embrión.
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ARTÍCULO 562. Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana
asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su
consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente
inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya
aportado los gametos.
Acciones de filiación
Son acciones de estado de familia que tienden a reclamar la vinculación jurídico paterno–filial o a
impugnar la que se haya establecido. Es la pretensión de ostentar el estado de familia que ha sido
desconocido o bien de requerir la exclusión del que se ostenta en discordancia con la realidad.
Acciones de reclamación de la filiación matrimonial (artículo 582)
En el ámbito extrajudicial, la filiación matrimonial se determina y se prueba con la inscripción del
nacimiento del hijo en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, juntamente con la
partida de matrimonio de los padres.
El objetivo de la acción es emplazar al hijo en ese estado de familia que le corresponde y que no surge de
las inscripciones registrables que son idóneas para determinar dicho estado: inscripción de la partida de
nacimiento y de la partida de matrimonio de los progenitores.
La falta de título hace necesario recurrir a la vía judicial para determinar la filiación.
Si el hijo goza de una filiación establecida, será necesario desplazarla a través de la acción pertinente y
luego ejercer la de reclamación
Acción de reclamación de la filiación extramatrimonial
Los hijos extramatrimoniales pueden reclamar su filiación contra quien consideren su progenitor, aun
conjuntamente a ambos progenitores en los supuestos en que no esté determinado ningún vínculo filial.
Acciones de impugnación de filiación
La acción de impugnación se dirige a excluir el nexo biológico entre padre e hijo, emplazados ambos en
la relación de filiación determinada.
Impugnación de la maternidad
la acción tiende a destruir el vínculo existente con el hijo y que está determinado. La mujer no reviste la
calidad de madre. La causa de impugnación de la maternidad es que la mujer no es la madre del hijo
determinado como suyo.
Impugnación de la filiación presumida por ley
tiende a destruir el vínculo filial que surgió con base en la presunción del artículo 566 (presunción de
filiación matrimonial). Esta acción se dirige a excluir el nexo biológico entre un progenitor y su hijo,
emplazados ambos en la relación de filiación determinada. El objetivo es demostrar que el o la cónyuge
no es el progenitor del hijo que dio a luz la madre.
Esta acción se refiere a todos los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días
posteriores a la interposición de la demanda de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de hecho,
muerte o presunción de fallecimiento, alegando “no poder ser el progenitor, o que la filiacion presumida
por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen o
en el interes del nino
Acción de negación de filiación presumida por ley
Esta acción prevista en el artículo 591 recibe esta denominación pues el progenitor se limita a negar la
filiación en virtud de que el nacimiento se ha producido dentro de los 180 días posteriores a la
celebración del matrimonio.
Impugnación preventiva de la filiación presumida por ley
Lo singular de la acción es que no hay filiación establecida al tiempo de interponerse la pretensión
impugnatoria, a diferencia de las restantes acciones de filiación. Esta acción tiene por fin desconocer al
hijo concebido por la cónyuge pero aún no nacido, es decir, a la persona por nacer. En caso de que el
nacimiento se produzca y la acción haya sido entablada y pendiente el juicio, no operará la presunción
de paternidad del marido hasta que exista sentencia firme en uno u otro sentido. Pero si la acción fuere
rechazada, sí opera la presunción.
Impugnación del reconocimiento
Esta acción está prevista en el artículo 593. La acción se dirige a destruir el nexo biológico que une al
hijo con los padres, nexo que ha sido recibido jurídicamente por medio del reconocimiento acaecido. Tal
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reconocimiento emplazó al hijo en la relación filial establecida.
ADOPCION
ARTICULO 594. Concepto. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el
derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser
proporcionados por su familia de origen.
La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo.
Principios: interes superior del niño, respeto por derecho a la identidad, etc..
Requisitos en el adoptante
ARTICULO 599. Personas que pueden ser adoptantes. El niño, niña o adolescente puede ser adoptado
por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión convivencia o por una única persona.
En los de convivencia o matrimonio solo pueden adoptar si lo hacen conjuntamente, y excepcionalmente
puede ser unipersonal si:
el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida, y la sentencia le
impide prestar consentimiento válido para este acto. En este caso debe oírse al Ministerio Público y al
curador o apoyo y, si es el pretenso adoptante, se debe designar un curador o apoyo ad litem;
los cónyuges están separados de hecho;
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el cónyuge o
conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente.
En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar
una nueva adopción sobre la persona menor de edad.
ARTICULO 600. Plazo de residencia en el país e inscripción. Puede adoptar la persona que:
resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la
guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a las personas de nacionalidad argentina o
naturalizadas en el país;
se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
ARTICULO 601. Restricciones. No puede adoptar:
quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta
conjuntamente cumpla con este requisito;
el ascendiente a su descendiente;
un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.
Requisitos del adoptado
ARTICULO 597. Personas que pueden ser adoptadas: Pueden ser adoptadas las personas menores de
edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la
responsabilidad parental.
Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando:
a) se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar;
b) hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada.
Nª de adoptados: pueden ser adoptados varias personas sucesiva o simultáneamente. Todos los hijos
adopatos y biológicos se consideran hermanos entre si.
TIPOS DE ADOPCION
ARTICULO 619. Enumeración. Este Código reconoce tres tipos de adopción: plena; simple; de
integración.
Adopción plena
ARTICULO 620. Concepto. La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los
vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos
matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
Caracteres
ARTICULO 624. Irrevocabilidad. Otros efectos. La adopción plena es irrevocable. Aun que actualmente
se permite: La acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el reconocimiento son
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admisibles sólo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado, sin
alterar los otros efectos de la adopción.
ARTICULO 625. Pautas para el otorgamiento de la adopción plena. La adopción plena se debe otorgar,
preferentemente, cuando se trate de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre que no
tengan filiación establecida.
También puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos:
a)cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad;
b)cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental;
c)cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo
en adopción.
ARTICULO 626. Apellido. El apellido del hijo por adopción plena se rige por las siguientes reglas:
a) si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante
tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea mantenido;
b) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos
matrimoniales;
c) excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte interesada,
se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante o al de uno de
ellos si la adopción es conjunta;
d) en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez debe valorar
especialmente su opinión.
Adopción Simple
La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los
parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código.
Caracteres
ARTICULO 627. Efectos. La adopción simple produce los siguientes efectos:
a) como regla, los derechos y deberes que resultan del vínculo de origen no quedan extinguidos por la
adopción; sin embargo, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental se transfieren a los
adoptantes;
b)la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que sea contrario al interés
superior del niño;
c) el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no
puedan proveérselos;
d)el adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, pueden solicitar se
mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de
ellos; a falta de petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas de la adopción plena;
e)el derecho sucesorio se rige por lo dispuesto en el Libro Quinto.
ARTICULO 628. Acción de filiación o reconocimiento posterior a la adopción. Después de acordada la
adopción simple se admite el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación contra sus progenitores, y
el reconocimiento del adoptado.
Ninguna de estas situaciones debe alterar los efectos de la adopción establecidos en el artículo 627.
ARTICULO 629. Revocación. La adopción simple es revocable:
a) por haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales de indignidad previstas en este Código;
b) por petición justificada del adoptado mayor de edad;
c) por acuerdo de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente.
La revocación extingue la adopción desde que la sentencia queda firme y para el futuro.
Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, con fundamento en el
derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conservarlo.
Adopción por integración
Se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente.
Caracteres SECCION 4
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RESPONSABILIDAD PARENTAL
ARTÍCULO 638. Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental
ARTÍCULO 641. Ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio de la responsabilidad
parental corresponde:
a. en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por uno
cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o
que medie expresa oposición;
b. en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se
presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del
inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se
puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades;
c. en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental
o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro;
d. en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor;
e. en caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial,
al otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el
ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades.
Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos
ARTÍCULO 648. Cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los
progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo.
ARTÍCULO 649. Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser
asumido por un progenitor o por ambos.
ARTÍCULO 650. Modalidades del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido
puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno
de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de
manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se
distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.
ARTÍCULO 644. Progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados,
ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar Por sí mismos las tareas
necesarias para su cuidado, educación y salud.
Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo
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bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño;
también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar
su adecuado desarrollo.
El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus
propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e
informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que
pueden lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del
procedimiento más breve previsto por la ley local.
La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen.
ARTÍCULO 653. Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración. En el supuesto
excepcional en el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar:
a. la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro;
b. la edad del hijo;
c. la opinión del hijo;
d. el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo.
El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente.
ARTÍCULO 655. Plan de parentalidad. Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad
relativo al cuidado del hijo, que contenga:
a. lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor;
b. responsabilidades que cada uno asume;
C. régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia;
d. régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor.
El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las
necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas.
Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en su
modificación.
Obligacion de alimentos
ARTÍCULO 658. Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus
hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a
cargo de uno de ellos.
La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el
obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí
mismo.
ARTÍCULO 659. Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades
de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por
enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están
constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades
económicas de los obligados y necesidades del alimentado.
Legitimación: En caso de que el progenitor falte a la prestación de alimentos podrá ser demandado por:
a)el otro progenitor en representación del hijo;
b)el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada;
c)subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.
Hijo mayor de edad: El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener
la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. excepto que el hijo tenga recursos
suficientes para su manutención.
Hijo mayor que se capacita: La obligación alimentaria de los padres a los hijos se puede extender incluso
hasta los 25 años si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide
proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
Hijo no reconocido: El hijo extramatrimonial no reconocido “tiene derecho a alimentos provisorios
mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado”.
Mujer embarazada: “tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria
de la filiación alegada”.
Teniendo en cuenta que la persona existe desde la concepción, el hijo tiene el derecho alimentario, desde
el momento en que es concebido, y la madre es quien pueda reclamarlos en su representación (Pitrau,
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2014).
Reclamo a ascendientes: Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso
en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del
parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del
progenitor obligado.
ARTÍCULO 672. Progenitor afín. Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con
quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente.
ARTÍCULO 673. Deberes del progenitor afín. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe
cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su
formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de
desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor.
Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.
SUBEJE TEMATICO 5: SUCESION INTESTADA.
La sucesión intestada o ab intestato es aquella en que el llamamiento a la sucesión es realizado por la
ley, sin intervención de la voluntad del difunto manifestada en el testamento.
PRINCIPIOS.
Estos son:
1) jerarquía o prioridad de los órdenes hereditarios: La vocación legítima se basa en la
prelación o sucesión de órdenes de llamamiento y, dentro de cada orden, en la proximidad de
grado de parentesco con el causante. Los órdenes son llamados a la herencia de manera
sucesiva; de este modo, si existen miembros de un orden preferente, no se puede pasar a un
orden posterior. los órdenes hereditarios se excluyen entre sí, según la jerarquía, prioridad o
preeminencia que la ley le asigna, salvo el cónyuge, que siempre concurre, nunca es excluido y a
su vez excluye.
Art .2424. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al
cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según
las reglas establecidas en este Código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional,
provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados
2) proximidad de grado dentro de cada orden: La preferencia dentro de cada orden queda
determinada por el principio general de la prioridad de grado. La regla de proximidad de grado sólo
tiene sentido respecto a los parientes de un mismo orden (por ejemplo, los hijos excluyen a los nietos).
Para determinar el grado de parentesco por consanguinidad, es necesario distinguir la línea directa de
la línea colateral. En la primera, que es la que se forma entre ascendientes y descendientes, el grado
equivale a la generación; así, habrá tantos grados como generaciones. En cambio, en la línea colateral,
debemos remontarnos desde la persona cuyo grado de parentesco se quiere conocer hasta el tronco
común, y de ahí descender hasta el otro pariente. Por ejemplo, en el caso de los hermanos, el tronco
común son los padres; así, tenemos dos grados. Esta norma enunciada como principio fundamental es
absoluta; sin embargo, admite como excepción el derecho de representación.
A su vez, cada orden es excluyente de los ulteriores. Ello interesa pues permite afirmar que mientras
existan parientes con vocación actual o eventual que integran un orden preferente, no actualizan su
vocación los parientes del orden subsiguiente. Por ejemplo, si al causante le sobreviven sólo nietos y,
además, sus padres, aunque éstos últimos se encuentran en primer grado de consanguinidad en línea
recta con respecto al causante y los nietos en segundo grado, éstos actualizan el llamamiento (por
derecho de representación), excluyendo a los ascendientes que se encuentran en un orden ulterior.
3) indistinción del origen y naturaleza de los bienes:El art. 2425 del Código Civil y
Comercial prescribe que “en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al origen
de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario”4.
El patrimonio hereditario, al momento de la muerte del causante, forma una unidad en la que no se
distinguen categorías de bienes en función de las cuales asignarlos a determinados herederos o
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sucesores. Es decir, en principio la distribución de los bienes del causante se realiza con independencia
de su origen. Sin embargo, esta regla contempla dos excepciones en materia sucesoria:
1) En la sucesión del cónyuge, si concurre con los descendientes y el régimen patrimonial entre los
esposos es el de comunidad, se diferencia si los bienes son propios o gananciales. De este modo, sobre los
bienes gananciales, el cónyuge supérstite retira la mitad que le corresponde en calidad de integrante de
la comunidad de ganancias, y el resto (mitad que le corresponde al causante) se divide entre los
descendientes. 2) En la sucesión del adoptado por adopción simple (art.2432)5 el adoptante no tiene
derechos sucesorios sobre los bienes que el adoptado recibe de su familia de origen. Asimismo, la familia
biológica no hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de
adopción.
Tales exclusiones no proceden si los bienes quedasen vacantes.
Con relación a los demás bienes, los adoptantes excluyen a los padres biológicos.
En conclusión:
•L os bienes gratuitos recibidos por el adoptado de parte de su familia biológica vuelven a la familia
biológica.
•S
i se tratase de bienes adquiridos por el adoptado, la prioridad la tiene el adoptante.
•L
os bienes gratuitos de su familia adoptiva vuelven a la familia adoptiva.
4) título universal del llamado: Al estudiar los caracteres de la sucesión intestada, señalamos
que es una sucesión hereditaria, pues el sucesor es siempre un heredero. Conforme a ello, la ley
no llama a los legatarios.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN.
Definicion: El derecho de representación constituye una excepción al principio según el cual el
pariente más cercano en grado excluye al más remoto. El derecho de representación es la facultad que la
ley le concede a los descendientes de los hijos y de los hermanos del causante para acercarse al autor de
la sucesión y ocupar los lugares que hubieran quedado vacantes por determinados supuestos.
ARTÍCULO 2426. Sucesión de los hijos. Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por
partes iguales.
ARTÍCULO 2427. Sucesión de los demás descendientes. Los demás descendientes heredan por derecho
de representación, sin limitación de grados.
Condiciones para que funcione el derecho de representación:
Para la procedencia del derecho de representación deben reunirse presupuestos objetivos y
presupuestos subjetivos.
Los presupuestos objetivos constituyen circunstancias de facto referentes al representado. Estas son:
1) Premuerte: el descendiente de grado más próximo o el hermano del causante faltan a la sucesión por
haber premuerto. Así, sus estirpes vienen a suceder en la cuantía y grado que le hubiere correspondido
al premuerto.
2) Conmoriencia: Pérez Lasala (2014) sostiene que hay derecho de representación en los casos de
conmoriencia. Por ejemplo, en un accidente automovilístico en el que fallecen padre e hijo, los
descendientes de este último pueden representarlo en la sucesión del abuelo, pese a que no hay
transmisión de derechos hereditarios entre padre e hijo; lo que ocurre es que los descendientes del hijo
reciben la herencia directamente del abuelo.
3) Ausencia con presunción de fallecimiento.
4) Renuncia de la herencia.
5) 5) Indignidad: el fundamento de la procedencia de la representación está dado porque los nietos
o sobrinos no tienen responsabilidad por la mala conducta del representado.
El art. 2429 señala que la representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del
ascendiente
En cuanto a los presupuestos subjetivos:
• Requisitos del representante:
1) debe tener vocación hereditaria del causante;
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2) debe tener delación hereditaria, es decir, llamamiento efectivo que presupone deben tener
habilidad para suceder y no ser indigno del causante;
3) aunque no reciba la herencia del representado, no debe haber sido declarado indigno por aquel13.
Requisitos del representado:
1) Debe tener el grado parental necesario para ser considerado ab initio heredero legítimo. La
representación sólo funciona en la línea recta descendiente, respecto de la descendencia de los hijos, y
en la línea colateral la representación sólo tiene lugar a favor de los hijos y descendientes de los
hermanos. No gozan de esta prerrogativa los ascendientes ni el cónyuge del difunto, tampoco sus
colaterales que no fueran descendientes de sus hermanos.
CASOS
ARTÍCULO 2429. Casos en que tiene lugar. La representación tiene lugar en caso
de premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente.
No la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la
sucesión de éste.
Se aplica también en la sucesión testamentaria, si el testador se limita a confirmar la
distribución a la herencia que resulta de la ley.
ARTÍCULO 2430. Caso de adopción. El adoptado y sus descendientes tienen los
mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante
técnicas de reproducción humana asistida.
Sucesión del cónyuge.
el cónyuge concurre con los descendientes y ascendientes y excluye a los colaterales. Constituye un
orden anómalo.
ARTÍCULO 2433. Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes,
el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo.
En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes,
el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales
que corresponden al cónyuge prefallecido.
ARTÍCULO 2434. Concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al
cónyuge le corresponde la mitad de la herencia.
LA LEGITIMA
definicion: “La legítima es una limitación legal y relativa a la libertad de disponer por testamento o
donación, que lleva como consecuencia la reserva de una porción de la herencia o de bienes líquidos a
favor de los denominados legitimarios
legitimarios: Los legitimarios son los titulares de la porción legítima. El art. 2444 establece que son
tales: • los ascendientes; • los descendientes;
• e l cónyuge
ACCIONES: La porción legítima a la que tienen derecho los legitimarios, según la clase a la que
pertenecen, es intangible; en consecuencia, tienen derecho a reclamarla íntegramente.
Dentro de las acciones, el Código Civil y Comercial distingue tres:
1. acción de entrega de la legítima; ARTÍCULO 2450. Acción de entrega de la legítima. El
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legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima, a título de
heredero de cuota.También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes pero ha
efectuado donaciones.
2. acción de complemento; ARTÍCULO 2451. Acción de complemento. El legitimario a quien el
testador le ha dejado, por cualquier título, menos de su porción legítima, sólo puede pedir su
complemento.
3. acción de reducción. El efecto principal de esta acción es resolver las liberalidades en la medida en
que excedan los límites de la porción disponible. ARTÍCULO 2452. Reducción de disposiciones
testamentarias. A fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la
reducción de las instituciones de herederos de cuota y de los legados, en ese orden.
Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del. ARTÍCULO 2453.
Reducción de donaciones. Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que
quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones
hechas por el causante. Se reduce primero la última donación, y luego las demás en orden inverso a sus
fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.
Protección a la igualdad de los legitimarios
La colación es la imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante al cónyuge y a los
descendientes llamados a la sucesión sobre la parte que al beneficiario de la donación (donatario) le
corresponde en la herencia. En virtud de aquella, se añaden en la masa hereditaria todos los valores
donados por el causante a dichos legitimarios, los que deben sumar el valor total constitutivo del caudal
relicto.
ARTÍCULO 2385. Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge
supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los
bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto
de la donación o en el testamento.
Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.
También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir las
mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada.
El legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el
testador haya dispuesto expresamente lo contrario.
ARTÍCULO 2386. Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor
excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de
colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso.
ARTÍCULO 2387. Heredero renunciante. El descendiente o el cónyuge que renuncia a la herencia
pueden conservar la donación recibida o reclamar el legado hecho, hasta el límite de la porción
disponible.
ARTÍCULO 2388. Heredero que no lo era al tiempo de la donación. El descendiente que no era
heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colación.
El cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio.
ARTÍCULO 2389. Donación al descendiente o ascendiente del heredero. Las donaciones hechas a los
descendientes del heredero no deben ser colacionadas por éste.
El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar
la donación hecha al ascendiente representado.
ARTÍCULO 2390. Donación al cónyuge del heredero. Las donaciones hechas al cónyuge del heredero no
deben ser colacionadas por éste. Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas
por la mitad, por el que resulta heredero.
ARTÍCULO 2391. Beneficios hechos al heredero. Los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a
colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con
el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto
para el heredero con discapacidad en el artículo 2448.
ARTÍCULO 2392. Beneficios excluidos de la colación. No se debe colación por los gastos de alimentos;
ni por los de asistencia médica por extraordinarios que sean; ni por los de educación y capacitación
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profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y
condición del causante; ni por los gastos de boda que no exceden de lo razonable; ni por los presentes de
uso; ni por el seguro de vida que corresponde al heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante
al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado.
También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas.
ARTÍCULO 2395. Derecho de pedir la colación. La colación sólo puede ser pedida por quien era
coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las
donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio.
ARTÍCULO 2396. Modo de hacer la colación. La colación se efectúa sumando el valor de la donación al
de la masa hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del donatario.
ARTÍCULO 2397. Deudas que se colacionan. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los
coherederos en favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión,
aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición.
ARTÍCULO 2398. Suspensión de los derechos de los coherederos. Los coherederos no pueden exigir el
pago antes de la partición.
ARTÍCULO 2399. Deudas surgidas durante la indivisión. La colación de deudas se aplica también a las
sumas de las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el
crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición.
ARTÍCULO 2402. Modo de hacer la colación. La colación de las deudas se hace deduciendo su importe
de la porción del deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la
obligación.
La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores.
SUBEJE TEMATICO 6: SUCESION TESTAMENTARIA
en la sucesión testamentaria, el testamento constituye la fuente de los llamamientos específicos; es
decir, se valida así la voluntad del titular del patrimonio para disponer de éste, para después de su
muerte. La sucesión testamentaria prevalece sobre la intestada, pues cuando se abre la primera, la
segunda es desplazada. Por lo tanto, ante la ausencia de legitimarios, el causante tiene libertad para
distribuir sus bienes como estime conveniente. Por otra parte, si tuviera legitimarios, puede disponer
libremente de su patrimonio, siempre que respete las porciones legítimas
TESTAMENTO. DEFINICION.
ARTÍCULO 2462. Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para
después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro,
mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede incluir
disposiciones extrapatrimoniales.
CAPACIDAD PARA TESTAR
El Código Civil y Comercial no contiene una norma específica que establezca el principio general de
capacidad para testar; ello surge de los principios que inspiran el acto jurídico. En materia
testamentaria, la aptitud para testar se encuentra unida al ejercicio del derecho, pues no es posible
testar por medio de representante que supla la incapacidad Según el art. 2464, pueden testar las
personas mayores de edad al tiempo del acto. En consecuencia, no pueden hacerlo los menores de 18
años de uno y otro sexo.
La capacidad para testar se cuenta desde el mismo día en que se cumplen los 18 años
INHABILIDAD PARA SUCEDER POR TESTAMENTO.
Inhabilidad para suceder por testamento
ARTÍCULO 2482. Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:
a. los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser
aprobadas las cuentas definitivas de la administración;
b. el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han
intervenido;
c. los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante
en su última enfermedad.
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ARTÍCULO 2483. Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden
suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas.
Se reputan tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o
conviviente de la persona impedida de suceder.
El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio.
Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el
testador son considerados de mala fe.
FORMAS DE TESTAR:
disposiciones impuestas por la ley.
TESTAMENTO OLOGRAFO. REQUISITOS.
Es el testamento que realiza por sí el testador, sin intervención de un escribano y testigos, escrito de su
puño y letra, con fecha y firma.
El testamento ológrafo, para ser válido en cuanto a sus formas, debe ser escrito “con los caracteres
propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador
REQUISITOS:
Escrito:
•D ebe ser escrito enteramente por puño y letra del testador. Puede ser redactado en cualquier idioma.
Lo prohibido es el uso de caracteres no idiomáticos tales como los taquigráficos o criptográficos o
alfabeto morse, dado que ello no ofrece la garantía de exactitud de la escritura común.
•G eneralmente es escrito utilizando tinta y papel, pero no hay inconveniente en que se utilice cualquier
otro medio que permita escribir (lápiz, pintura) y que se escriba sobre otros materiales (lienzo, madera).
Firma:
•D ebe estar a continuación de las disposiciones testamentarias. La firma demuestra la conformidad
definitiva del causante con las últimas disposiciones, que no bastaría con que fuesen de su puño y letra
y que tuvieran la fecha para considerarse como jurídicamente eficaces. La firma cierra el testamento, de
ahí que si se le hicieren agregados, deberán reunir todas las condiciones del testamento ológrafo para
ser eficaces.
Fecha:
•O rdinariamente, la fecha se enuncia con la mención del día, mes y año correspondiente al calendario
gregoriano. Sin embargo, no es indispensable que se adopte esa forma, por lo que se consideran válidas
las enunciaciones perfectamente equivalentes que fijen de manera precisa la fecha del testamento.
•D ebe estar puesta antes o después de la firma.
•E l error del testador sobre la fecha no invalida el acto. Señala Moreyra (2014, p. 463) que no procederá
la nulidad siempre que por medio de otras enunciaciones pueda determinarse la fecha verdadera.
•E l testamento no es válido si voluntariamente el testador puso una fecha falsa con el fin de violar una
disposición de orden público. Por ejemplo, el declarado incapaz coloca en el testamento una fecha que es
anterior a tal declaración.
•E s de trascendental importancia, entre otros aspectos, para determinar si es el último testamento
otorgado, para verificar lo relativo a la aptitud para testar, para determinar la ley aplicable, etc.
TESTAMENTO POR ACTO PUBLICO. REQUISITOS.
El testamento por acto público (también llamado abierto) es aquel que se otorga ante un escribano, por
escritura pública y en presencia de testigos.
ARTÍCULO 2479. Requisitos. El testamento por acto público se otorga mediante
escritura pública, ante el escribano autorizante y dos testigos hábiles, cuyo nombre y
domicilio se deben consignar en la escritura.El testador puede dar al escribano sus disposiciones ya
escritas o sólo darle por escrito
o verbalmente las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma
ordinaria. En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el
contenido de la escritura pública.
Concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos
y el testador. Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin
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interrupción, lo que debe hacer constar el escribano. (se aplican normas de la sucesion testamentaria y
de la escritura publica).
ARTÍCULO 2480. Firma a ruego. Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo,
puede hacerlo por él otra persona o alguno de los testigos. En este caso los dos testigos
deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento
no es válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano debe explicitar
la causa por la cual no puede firmar el testador.
ARTÍCULO 2481. Testigos. Pueden ser testigos de los testamentos las personas
capaces al tiempo de otorgarse el acto.
No pueden serlo, además de los enunciados en el artículo 295, los ascendientes, los
descendientes, el cónyuge ni el conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o
curadores designados en el testamento, ni los beneficiarios de alguna de sus disposiciones.
El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es válido si,
excluido éste, no quedan otros en número suficiente.
HEREDERO UNIVERSAL INSTITUIDO. DEFINICION. CASOS.
La institución de herederos, en principio, implica la asignación de la universalidad de la herencia o de
una parte indivisa de ella. Las cuotas surgen cuando hay varios herederos en virtud del concurso o
cuando el testador asigna partes alícuotas. La institución de legatarios, en principio, procede cuando la
disposición se refiere a bienes concretos.
ARTÍCULO 2484. Principio general. La institución de herederos y legatarios sólo puede ser hecha en el
testamento y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida.
ARTÍCULO 2486. Herederos universales. Los herederos instituidos sin asignación de partes suceden al
causante por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testador no
haya dado un destino diferente.
Si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otro u otros sin ella, a éstos
corresponde el remanente de bienes después de haber sido satisfechas las porciones atribuidas por el
testador. Si éstas absorben toda la herencia, se reducen proporcionalmente, de manera que cada
heredero sin parte designada reciba tanto como el heredero instituido en la fracción menor.
ARTÍCULO 2487. Casos de institución de herederos universales. La institución de herederos
universales no requiere el empleo de términos sacramentales. La constituyen especialmente:
a. la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad;
b. el legado de lo que reste después de cumplidos los demás legados;
c. los legados que absorben la totalidad de los bienes, si el testador confiere a los legatarios el derecho de
acrecer.
El heredero instituido en uno o más bienes determinados es legatario.
HEREDERO DE CUOTA INSTITUIDO.
ARTÍCULO 2488. Herederos de cuota. Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no
tienen vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido
conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás
disposiciones testamentarias.
Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen
proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el
remanente de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos
instituidos en proporción a sus cuotas.
LEGATARIOS
Los sujetos beneficiados por los legados se llaman “legatarios”. Son sucesores singulares que tienen su
llamamiento de un testamento.
El legatario no responde por las deudas del causante, y la posesión que recibe es la material ante la
entrega del objeto que efectúa el heredero.
El legatario debe ser designado con la precisión suficiente que no deje dudas sobre su calidad de
beneficiario
LEGADOS: CLASES
“liberalidad hecha en un testamento, por la que se transmiten al beneficiario derechos o excepciones de
carácter patrimonial, sobre objetos particulares.
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El derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del testador o desde el cumplimiento de la
condición. A su vez, la adquisición de la titularidad sobre la cosa legada se produce de pleno derecho a la
muerte del testador. Sin embargo, el legatario pedirá a los herederos, al albacea o al curador de la
herencia que se le entregue el objeto legado
Legado de cosa cierta:
El legado de cosa cierta es aquel por el cual se dispone de un objeto material, cierto y determinado.
Legado de cosa ajena:
Está regulado en el art. 250797. El principio es que el testador sólo puede legar sus propios bienes; por
lo tanto, es de ningún valor todo legado de cosa ajena cierta y determinada.
Excepción: se convalida el legado si la cosa es adquirida con posterioridad por el testador.
Legado de un bien en condominio:
El legado de cosa que se tiene en comunidad con otro, vale sólo por la parte de que es propietario el
testador. Es decir, el legado sobre un bien que pertenece en común a varias personas, sólo transmite
derechos que corresponden al testador al momento de su muerte.
Asimismo, la norma prevé dos situaciones:
• e l bien legado que componía una masa patrimonial común a varias personas le es adjudicado al
testador antes de su muerte; en este caso, el legado es válido; • si ello no sucede, el legado vale como
legado de cantidad por el valor del bien al momento de la muerte del causante.
Legado de cosa gravada: Dispone el art. 2500 que el heredero no está obligado a librar la cosa legada
de las cargas que la gravan99. Por otra parte, responde por las obligaciones a que esté afectada la cosa,
hasta la concurrencia del valor de ésta. El legatario debe recibir la cosa con tales cargas, pues los
herederos no están obligados a liberarla. Si el legatario quisiera liberar la cosa legada, deberá acordar
con el titular del derecho real que pese sobre ella.
Legado de cosa inmueble:
“El legado de un inmueble comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan
sido realizadas”100. Esto responde al principio de que el legatario de cosa cierta tiene derecho a recibir
el objeto legado y sus accesorios.
• “Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fundo
legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente
Legado con cargo:
El legado con cargo es cuando el testador impone al legatario una carga excepcional, accesoria y extraña
a la naturaleza del acto. No se concibe el cargo con independencia de la liberalidad. El cargo puede
consistir en un dar, hacer o no hacer. El beneficiario del cargo puede ser la memoria del difunto, los
herederos, otros legatarios del mismo o terceros.
Legado de género:
a) Legado de cosa indeterminada:
El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido, aunque no haya cosa de ese género en
la herencia102. Por ejemplo heladera de dos puertas. Si en el patrimonio del testador hay una sola cosa
de ese género, con ella debe cumplirse el legado.
b) Legado de cosa fungible:
Está regulado en el art. 2504, cuando se refiere a los legados con determinación del lugar103.
Conforme a esta norma, el legado se cumple entregando la cantidad allí existente a la muerte del
testador, aunque sea menor que la designada.
Legado de dar sumas de dinero:
Este legado es una subespecie dentro del legado de cantidad o cosas fungibles. Puede consistir en la
entrega de una determinada cantidad de moneda nacional o de moneda extranjera. En cuanto a su
exigibilidad, ésta procede aunque no hubiese dinero en la herencia.
Legados de prestaciones periódicas: alimentos
El legado de prestaciones periódicas es aquella disposición por la cual se otorga al legatario el derecho
de recibir la manda, que consiste generalmente en una suma de dinero durante períodos determinados
por el testador. Estos pueden ser semanales, quincenales, mensuales, etcétera. Pueden tener plazo o
carácter vitalicio.
Legados alternativos:
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En estos legados, el heredero o, en su caso, el legatario pueden elegir entre dos o más objetos.
Legados de créditos. Legados de liberación de deudas. El legado de un crédito o la liberación de una
deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses
desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador
tenía en su poder.
La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la
fecha del testamento.
Legado de reconocimiento de deuda
Prescribe el art. 2506 que el reconocimiento de una deuda hecho en el testamento, es reputado como un
legado mientras no se pruebe lo contrario110.
Si el testador manda a pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en
razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, el exceso no es debido. La
presunción es iuris tantum y, por ende, cabe al acreedor la demostración de la existencia de la deuda.
Por otra parte, lo que el testador legue al acreedor no se imputa al pago de la deuda, salvo disposición
en contrario.
PRELACION DE PAGO.
ARTÍCULO 2358. Procedimiento de pago. El administrador debe pagar a los acreedores presentados
según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos.
Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites de la porción disponible, en el siguiente
orden:
a. los que tienen preferencia otorgada por el testamento;
b. los de cosa cierta y determinada;
c. los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata
DERECHO DE ACRECER. DEFINICION. REQUISITOS.
El derecho de acrecer es el derecho que tiene el heredero o legatario de aprovechar la porción de la
herencia de otro coheredero o colegatario, respectivamente, cuando éstos no quieren o no pueden
recibirla.
Requisitos del derecho de acrecer:
a) Llamamiento plural o conjunto: los sujetos beneficiarios deben ser varios y deben ser llamados a una
misma herencia o a la misma parte de ella o al mismo bien. No debe haber asignación de la parte de
cada uno de los herederos o legatarios.
d) Porción vacante: es necesario que el colegatario o coheredero no recoja su parte, sea por premoriencia
o renuncia, entre otros. La cuota que no ha sido tomada corresponderá al coheredero o colegatario
cuando no medie derecho de representación en esa cuota.
e) Voluntad del causante: el derecho de acrecer no podrá funcionar si el causante expresamente se ha
opuesto a él. Por ejemplo, el causante estableció una sustitución vulgar para el heredero que no pudo o
no quiso recibir la herencia.
INEFICACIA TESTAMENTARIA: NULIDAD. CAUSALES.
Se dice que un testamento o cualquiera de sus disposiciones son ineficaces cuando no producen sus
efectos propios, cualquiera fuere la causa.
La noción genérica de ineficacia se especifica con los conceptos de nulidad, revocación y caducidad,
aplicables con relación al testamento como acto jurídico mortis causa.
a) Nulidad
La nulidad se ocasiona por vicios o defectos constitutivos, es decir, concurrentes en el otorgamiento del
testamento. Es decir, la causa de la ineficacia es originaria, vale decir, concomitante con el otorgamiento
del acto.
CAUSALES: Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su
caso, la disposición testamentaria:
a. por violar una prohibición legal;
b. por defectos de forma;
c. por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón
debe ser demostrada por quien impugna el acto;
d. por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede
otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la
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enfermedad ha cesado por entonces;
e. por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral
y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un
intérprete en el acto;
f. por haber sido otorgado con error, dolo o violencia;
g. por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta.
Pérez Lasala (2014, tomo II, pp. 756757) distingue las siguientes causales:
1. inobservancia de las solemnidades prescriptas por la ley que no se refieren a la existencia misma del
testamento: por ejemplo, falta de fecha en el testamento ológrafo;
2. falta de capacidad del testador: fue dictado por persona que no alcanza la edad para exigida para
testar o que se encuentra privada de razón;
3. vicios que afectan la voluntad del causante: por ejemplo, violencia, dolo y error
REVOCACION DE TESTAMENTOS.
La revocación es cuando se deja sin efecto el testamento o la disposición testamentaria en virtud de un
cambio en la voluntad del propio testador, sea expresa o presunta. También procede cuando devienen
ineficaces las disposiciones testamentarias por inejecución de las cargas impuestas al gravado o por
ingratitud del beneficiario.
CADUCIDAD.
La caducidad se produce ante la falta de alguno de los presupuestos indispensables, después de que se
abra la sucesión, para que el testamento o determinadas disposiciones testamentarias puedan producir
sus efectos. Es ocasionada ante una causal de ineficacia sobrevenida con posterioridad al acto y que es
independiente de la voluntad del testador. Puede afectar al testamento completo o a alguna de sus
disposiciones testamentarias.
ALBACEA. DEFINICION. ATRIBUCIONES. DEBERES Y FACULTADES.
FIN DEL ALBACEAZGO.
El albacea es la persona designada por el causante con la función de hacer cumplir las disposiciones
testamentarias
ARTÍCULO 2523. Atribuciones. Las atribuciones del albacea designado en el testamento son las
conferidas por el testador y, en defecto de ello, las que según las circunstancias son necesarias para
lograr el cumplimiento de su voluntad. El testador no puede dispensar al albacea de los deberes de
inventariar los bienes y de rendir cuentas. Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por
cada uno de ellos en el orden en que están nombrados, excepto que el testador disponga el desempeño
de todos conjuntamente. En tal caso, las decisiones deben ser tomadas por mayoría de albaceas y,
faltando ésta, por el juez.
ARTÍCULO 2526. Deberes y facultades del albacea. El albacea debe poner en seguridad el caudal
hereditario y practicar el inventario de los bienes con citación de los interesados.
Debe pagar los legados con conocimiento de los herederos y reservar los bienes de la herencia
suficientes para proveer a las disposiciones del testador dándoles oportunamente el destino adecuado.
Debe demandar a los herederos y legatarios por el cumplimiento de los cargos que el testador les haya
impuesto.
La oposición de los herederos o de alguno de ellos al pago de los legados, suspende su ejecución hasta la
resolución de la controversia entre los herederos y los legatarios afectados.
El albacea está obligado a rendir cuentas de su gestión a los herederos
ARTÍCULO 2531. Conclusión. El albaceazgo concluye por la ejecución completa del testamento, por el
vencimiento del plazo fijado por el testador y por la muerte, incapacidad sobreviniente, renuncia o
destitución del albacea.
Cuando por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo vacante,
lo provee el juez con audiencia de los herederos y legatarios.
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DAÑOS
Sub-eje temático 1: Presupuestos de la Responsabilidad Civil.
Responsabilidad civil: obligación de indemnizar todo daño causado injustamente a otro.
Presupuestos: aquellas condiciones de existencia necesarias y suficientes para configurar el nacimiento de la
obligación de reparar
AGREGADO: PRINCIPIOS
Principios Fundamentales en la Responsabilidad por Daños
1.“Naeminem laedere”.- Reconoce sus orígenes en el derecho romano y significa “no dañar a nadie
2.Necesidad de factor de atribución.- Es indispensable la presencia de un factor de atribución subjetivo u
objetivo para que opere la responsabilidad civil, lo cual presupone un parámetro axiológico que justifica que
la obligación de resarcir sea atribuida al sindicado como responsable..
3.Principio de reserva.- Conforme al mismo, no hay “deber ni transgresión sin norma que lo imponga”
4.Principio de prevención.- En el derecho de daños moderno se reconoce este nuevo principio, según el cual
toda persona tiene el deber de adoptar, en cuanto de ella dependa, las medidas necesarias para evitar un daño
no justificado o disminuir su magnitud y gravedad.
5.Principio de la reparación plena o integral.- Supone la necesidad de una razonable equivalencia jurídica
entre el daño y la reparación. Se plasma en 4 reglas fundamentales: *El daño debe ser fijado al momento de
la decisión; *La indemnización no debe ser inferior al perjuicio; *La apreciación debe formularse en
concreto, y *La reparación no debe ser superior al daño sufrido.
CONSECUENCIAS
El CCC sigue los criterios más consolidados sobre el principio de la causalidad adecuada y la extensión y
simplificación de la responsabilidad a las consecuencias inmediatas y mediatas.
Reza el art. 1726: "Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de
causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las
consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles"
Y el art. 17277:
Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y
ordinario de las cosas, se llaman en este Código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan
solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman consecuencias "mediatas".
Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales"
En síntesis: en materia de relación causal, el Código Civil y Comercial adopta como principio general la
teoría de la causalidad adecuada (art. 1726), que se funda en un parámetro objetivo de comparación: hay que
establecer, en cada caso, si era previsible que cierto hecho generara determinado resultado, de acuerdo a lo
que habría previsto un hombre medio en el momento del hecho.
EXIMENTES.
Las eximentes son circunstancias que operan enervando la antijuridicidad, la relación de causalidad o los
factores de atribución. Las mismas poseen gran importancia, ya que pueden aminorar o eximir la
responsabilidad por daño al sindicado como responsable.
HECHO DE LA VICTIMA.
La conducta de la víctima puede afectar la responsabilidad del sindicado como responsable excluyéndola o
aminorándola. Esto es así ya que no es razonable que responda este último cuando el damnificado es autor
material del daño o de parte del mismo.
Los requisitos para que opere esta eximente son los siguientes:
a) Incidencia causal. El hecho de la víctima debe tener incidencia causal adecuada en la producción del
resultado, ya sea como causa exclusiva o como concausa del daño en concurrencia con otros hechos
relevantes.
b) El hecho o culpa de la víctima. el simple hecho de la víctima es suficiente para provocar la ruptura del
nexo causal.
c) Hecho no imputable al agente. Además, es necesario que el hecho de la víctima no sea imputable
objetiva o subjetivamente al agente. En otras palabras, si él lo provoca, siendo la acción de la víctima una
mera consecuencia del acto del sindicado como responsable, obviamente, no alcanzará para eximirlo.
ARTÍCULO 1729.- Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida
o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño,
excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo,
o de cualquier otra circunstancia especial.
HECHO DE TERCEROS.
ARTÍCULO 1731.- Hecho de un tercero. Para eximir de responsabilidad, total o parcialmente,
el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los
caracteres del caso fortuito
El tercero por quien no se debe responder debe ser una persona distinta del responsable presunto
(demandado) y de la víctima. Puede ser una persona física o jurídica, de carácter público o privado. Sin
embargo, no cualquier hecho de un tercero es apto para eximir al sindicado como responsable. El tercero
debe ser un tercero por el cual no se deba responder. Esto es importante aclararlo, ya que la ley, en diversos
supuestos, impone a una persona responder por el hecho de un tercero (v. g., responsabilidad por el hecho del
dependiente).
CASO FORTUITO.
ARTÍCULO 1730.- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza
mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha
podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto
disposición en contrario.
Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.
En la esfera obligacional, el casus provoca dos consecuencias fundamentales:
a) Extingue la obligación por imposibilidad sobrevenida. b) Exime al deudor de responsabilidad por
incumplimiento. En la esfera extracontractual o aquiliana, el casus exime al responsable, ya que obsta a la
configuración del vínculo de causalidad adecuada entre la conducta y el resultado dañoso.
ART.1718.
ARTÍCULO 1718.- Legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de
un derecho. Está justificado el hecho que causa un daño:
a. en ejercicio regular de un derecho;
b. en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado,
frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada; el tercero
que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado
en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena;
c. para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza al
agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se
halla justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En
este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que
el juez lo considere equitativo
Sub-eje temático 2: Funciones del derecho de daños
a) Resarcitoria. Natura-Especie.
La reparación del daño consiste en “el cumplimiento de una obligación a cargo del responsable y a favor del
damnificado, que tiene por objeto resarcir el daño injustamente al acreedor”. En este sentido, la reparación
constituye, en una perspectiva netamente jurídica, el restablecimiento del equilibrio preexistente que fuera
alterado por el evento dañoso, y el cumplimiento de la justicia y la equidad.
La finalidad de la reparación es netamente resarcitoria. En tal sentido, intenta resarcir el daño compensando
el menoscabo. El fundamento del resarcimiento está dado por el principio de justicia que impone dar a cada
uno lo suyo, debiendo restablecer el equilibrio alterado por el perjuicio causado.
ARTÍCULO 1740.- Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste
en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso,
sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico,
excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo,
en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del
honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la
publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.
La reparación específica en especie o in natura consiste en la ejecución de una obligación (generalmente de
hacer) que tiene por finalidad la de volver las cosas al estado en que se hallaban antes de producirse el evento
dañoso. Para que ello pueda producirse, deberán existir las posibilidades materiales y jurídicas que lo
permitan.
La reparación por equivalente se traduce en la entrega de un equivalente a la víctima (normalmente
pecuniario) con entidad suficiente para la restauración del valor perjudicado.
b) Preventiva. Concepto. Deber general de no dañar.
ARTÍCULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en
cuanto de ella dependa, de:
a. evitar causar un daño no justificado;
b. adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para
evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan
o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene
derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme
a las reglas del enriquecimiento sin causa;
no agravar el daño, si ya se produjo.
Accion preventiva prevista en el CCC:
ARTÍCULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción
u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es
exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
Se incorpora una norma que establece la legitimación a quien tiene "un interés razonable"57 (art. 1712); no
abarca a todos los damnificados indirectos, sólo a los directos (sea que sufrieron o pueden sufrir un daño),
respecto de los cuales se presume el interés para deducir la pretensión de prevención. Para los damnificados
indirectos, únicamente si demuestran, aun sumariamente, su interés.
Procede contra actos u omisiones antijurídicas, por lo que el hecho generador debe ser, en principio, ilícito.
Podría no estar excluido el caso de acto lícito dañoso o con potencialidad dañosa, aunque debe ser apreciado
más restrictivamente
e) Sanción pecuniaria disuasiva. Nociones del anteproyecto 2012.
La doctrina propone –tanto en el derecho comparado como en el derecho argentino- la adopción de normas
que permitan la aplicación de penas privadas que condenen a pagar valores por encima de los daños y
perjuicios, cuyo destinatario puede ser el estado, organizaciones de bien público o el propio damnificado. La
pena privada tiene existencia cuando, por disposición expresa de una ley o por voluntad de las partes, se
sancionan ciertos comportamientos graves mediante la imposición al responsable de un monto pecuniario a
favor del afectado o al estado u otro tercero.
el nuevo Código Civil y Comercial presenta la regulación de las funciones del derecho de daños, marcando
así una diferencia con el Código Civil derogado.
Algo dijimos en el punto que antecede respecto de la modificación, sobre el texto del Anteproyecto, de la
función punitiva del derecho de dañoso representada por la llamada sanción pecuniaria disuasiva.
En efecto, el Congreso de la Nación eliminó del Proyecto la figura de la sanción pecuniaria disuasiva al
modificar el texto del art. 170869, suprimir el anterior art. 1714 y proceder a mantener en lo esencial el texto
del art. 1715 originario (referido a la punición excesiva), transformándolo en los actuales arts. 1714 y 1715.
Bueno es aquí decir que, de las tres funciones de la responsabilidad civil, la punitiva ha sido resistida en la
doctrina argentina. Algunos autores consideran que es una función propia del derecho penal y extraña al
derecho privado Entendemos que esta doctrina no logra interpretar adecuadamente el sistema normativo,
pues la función punitiva del derecho de daños no sólo resulta beneficiosa como complemento de las restantes
funciones, sino que, además, el Código Civil de Vélez hoy derogado y el propio CCC reconocen algunas
figuras sancionatorias, tales como las astreintes (art. 666 bis del CC y actual 804 del CCC70), la cláusula
penal (art. 652 del CC y actual 790 del CCC71) y los daños punitivos de la ley de defensa del consumidor,
conforme la reforma de 2008.
Daño punitivo Ley de Defensa del Consumidor
El instituto de los daños punitivos ha sido definido como
…sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos que se suman a las
indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir
graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.
art. 52 bis de ley 24240 (ley 26361 B.O. 07.04.2008), que reza:
Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado,
el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea
responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta
ley.
inapropiada la redacción, que, ateniéndonos al texto de la norma, el único requisito para que proceda la
aplicación de los daños punitivos sería la hipótesis de un incumplimiento de las obligaciones del proveedor,
sin necesidad de que haya mediado un factor subjetivo de atribución ni la existencia de un daño efectivo o un
lucro experimentado por el proveedor a raíz del evento. Ante estas flaquezas, la doctrina ha intentado salvar
por vía interpretativa sus deficiencias, aunque limitada obviamente por los confines de la deficiente norma,
Así es que la doctrina ha reinterpretado (contra legis) la norma, considerando –con mejor criterio- que no
puede bastar el sólo incumplimiento; es necesario que se trate de una conducta grave que manifieste dolo o
culpa grave.
Respecto del monto de la multa, encontramos el art. 47, inc. “b” de la ley 26361, que pareciera querer
subsanar la situación al dejar establecido un parámetro dentro del cual deben estar fijados los daños
punitivos. Se predica la inconstitucionalidad de la norma.
Con respecto al destino de la multa, es la víctima quien lo percibe. Cuestión que ha sido también criticada,
por cuanto hubiera sido preferible que el destinatario sea el estado.
SUB-EJE TEMATICO 3: RESPONSABILIDAD DIRECTA.
Resposabilidad por el hecho propio. Concepto.
responsabilidad directa, en el Código derogado se hacía referencia a la responsabilidad por el hecho propio.
En sustancia y más allá del nomen iuris, regula la hipótesis idéntica: cuando el daño es producido por la
acción directa del responsable. Es decir, quien ejecuta la conducta dañosa coincide con quien debe responder.
La responsabilidad por el hecho propio puede ser objetiva o subjetiva. La responsabilidad es subjetiva
cuando se ve alcanzada por la presencia de culpabilidad probada o presumida en la conducta del agente. Es
objetiva cuando se fundamenta en un factor de atribución de tal naturaleza.
La figura de la responsabilidad directa, parte desde la capacidad como regla de las personas (conf. art. 22 del
CCC83), en virtud de la cual, en principio todos somos responsables directos por nuestros hechos dañosos,
salvo que se demuestre la involuntariedad del acto, aunque, en este último supuesto, se podrá ser responsable
en función de la indemnización de equidad prevista en el art. 1750,
Responsabilidad directa
ARTÍCULO 1749.- Sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una
obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
ARTÍCULO 1750.- Daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño
causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto
en el artículo 1742. (ver factores objetivos).
El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su
autor, sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.
ARTÍCULO 1751.- Pluralidad de responsables. Si varias personas participan en la
producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones
solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las
obligaciones concurrentes.
En el actual Código, si el daño fue causado por varios sujetos, se aplicarán las normas de las
obligaciones solidarias (arts. 827 a 843 del CCC) o concurrentes (arts. 850 a 852 del CCC –se
les asigna subsidiariamente la aplicación a éstas de las normas de las obligaciones solidarias
por reenvío del art. 852 citado-), según sea el caso. Las acciones de repetición o recurso están
previstas en los arts. 840 y 851, inc. “h”. Es de suma importancia la incorporación de la
clasificación de obligaciones concurrentes en las obligaciones de sujeto plural, siendo
"obligaciones concurrentes" aquellas en las que "varios deudores deben el mismo objeto en
razón de causas diferentes"86, constituyendo "obligaciones solidarias"87 las que están fundadas
en una causa única. (Sagarna, 2014).
ARTÍCULO 1752.- Encubrimiento. El encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño.
Conforme ello, el encubridor no responde solidariamente con los autores materiales del ilícito, sino que debe
responder por los daños causados causalmente por su conducta.
SUB-EJE TEMATICO 4: RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS.
Responsabilidad del dependiente. Concepto. Nociones.
ARTÍCULO 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.
El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su
dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones,
cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones
encomendadas.
La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.
La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.
concepto de dependiente, entendiéndose por tal “al que actúa bajo las órdenes y subordinación de otro,
jurídica o fácticamente, ocasional o transitoriamente, gratuita u onerosamente”. no se tiene en cuenta la
conducta del principal en el hecho, ya que ella es ajena al factor de atribución objetivo . el factor de
atribución objetivo en la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente lo constituye la garantía,
esto es, que el comitente garantiza que, si el dependiente causa un daño en ejercicio o con ocasión de las
funciones encomendadas, él responderá ante el damnificado, sin perjuicio de la responsabilidad civil directa
del propio agente dañoso.
Entre los requisitos para que se torne procedente esta responsabilidad, se encuentra: 1) el hecho ilícito del
dependiente; 2) la existencia de relación de dependencia o subordinación amplia entre el principal y el
subordinado; 3) la relación entre la función encomendada y el hecho dañoso; 4) la relación adecuada entre el
evento y el daño; 5) el daño sufrido por un tercero.
el principal podrá eximirse de responsabilidad, además de poder demostrar que no era su dependiente el que
causó el daño, que no existía entre él y éste relación de dependencia y que no había vínculo entre la función
encomendada y el daño, porque éste había sido ocasionado fuera del ejercicio de la misma o fuera de la
ocasión, que el perjuicio se debió a una causa ajena que interrumpió total o parcialmente el nexo adecuado de
causalidad, por la causa ajena.
Responsabilidad del padre por los hijos. Concepto. Nociones.
ARTÍCULO 1754.- Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables
por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental
y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente
que pueda caber a los hijos.
ARTÍCULO 1755.- Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de
los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia
de otra persona, transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto
en el artículo 643.
Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta
circunstancia deriva de una causa que les es atribuible.
Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes
al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros.
Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente
contraídas por sus hijos.
El fundamento de esta responsabilidad objetiva (en la que, como en la responsabilidad civil del principal por
el hecho del dependiente, no interesa la conducta del legitimado pasivo) es la garantía. Los padres garantizan
que, al ocasionarse un daño por sus hijos, ellos responderán civilmente por el hecho ajeno.
Son presupuestos de la responsabilidad objetiva de los progenitores por el hecho dañoso de sus hijos: 1) el
hecho ilícito del hijo o, al menos, objetivamente antijurídico; 2) que el descendiente sea menor de edad, es
decir, menor de 18 años –por más que la "responsabilidad parental" en cuanto a los alimentos se extienda
hasta los 21 años de edad, conf. art. 658 del CCC o que, en definitiva, la obligación de los progenitores de
proveer recursos al hijo se amplíe hasta sus 25 años de edad si la prosecución de estudios o preparación
profesional de un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente,
conf. art. 663 del CCC-; 3) que el menor se encuentre bajo la "responsabilidad parental"; 4) que el menor
habite con el padre responsable, requiriéndose "convivencia" con los hijos (salvo el segundo párrafo del art.
1755 (“Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia
deriva de una causa que les es atribuible”100); 5) que entre el hecho del hijo y el daño a un tercero exista
relación de causalidad.
La responsabilidad de los padres entre si es solidaria (así lo expresa el propio art. 1754) y no concurrente,
debido a que ellos, sean de distinto o mismo sexo, responden por una única causa fuente, esto es, por ser los
progenitores del causante del perjuicio. Pero la responsabilidad conjunta de los padres y del hijo causante del
daño resulta concurrente frente al damnificado (conf. art. 850 del CCC), ya que aquéllos responden como
progenitores por el hecho de su hijo –responsabilidad indirecta, art. 1754- y el descendiente responde como
tal – responsabilidad directa, art. 1749-. Siendo la responsabilidad objetiva, los padres pueden eximirse total
o parcialmente de responsabilidad demostrando el hecho del damnificado (art. 1729 del CCC), el caso
fortuito (art. 1730) o el hecho de un tercero por quien no deben responder (art. 1731). Es por ello que los
padres no pueden liberarse de responsabilidad civil demostrando su falta de culpa en el hecho, pues se trata
de una responsabilidad basada en un factor de atribución objetivo.
El fundamento de la obligación de resarcir que pesa sobre los legitimados pasivos es de carácter objetivo,
basado en la idea de riesgo de empresa. En consecuencia, la liberación de los sindicados como responsables
se producirá solamente en caso de que logren acreditar la existencia de una causa ajena que interrumpa el
nexo causal.
Daño directo
ARTICULO 40 bis: Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o
consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre
su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los
daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes
requisitos:
f) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la
razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
g) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
h)sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor,
su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la
interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.
Responsabilidad Colectiva
ARTICULO 1760.- Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es
arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Sólo se
libera quien demuestre que no participó en su producción.
Este tipo de responsabilidad es objetiva y el eximente se encuentra en la causalidad y no en la falta de culpa.
La identificación del sujeto causante del daño determina que deje de ser un supuesto de responsabilidad
colectiva. Se exime el sindicado como responsable acreditando que su inmueble no se encuentra en la parte
de la cual provino la cosa que ocasionó el daño.
ARTICULO 1761.- Autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo
determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha
contribuido a su producción.
La responsabilidad es objetiva y se exime de responder quien demuestre que no contribuyó.
ARTICULO 1762.- Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para
terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus
miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo.
-Grupo: cualquier reunión accidental de personas, el cual deber ser, además de una realidad numérica, una
realidad cualitativa;
>La causalidad: es la actuación conjunta o en común del grupo. actividad peligrosa desarrollada en conjunto.
>La responsabilidad de todos los miembros del grupo es solidaria y sólo se eximirá quien demuestre que no
integraba el grupo.
>El factor de atribución es objetivo, pues se le atribuye la responsabilidad a la actuación grupal por ser
creadora de riesgo para terceros.
>Son legitimados pasivos todos los integrantes del grupo, quienes responden solidariamente ante la víctima.
Sub-eje temático 1: CONTRATO DE TRABAJO
Derecho del trabajo:
Conjunto de principios y normas que rigen las relaciones de trabajo subordinado y remunerado entre
trabajadores y empleadores, ya sea en las relaciones individuales o colectivas. (Mirolo).
Notas tipificantes:
Ajenidad: Es un comportamiento del trabajador ejecutado por cuenta del empleador, quien lo organiza para
satisfacer un interés propio, que no esta comprendido en la obligación.
5) El trabajador: es ajeno a los frutos o productos que realiza, que pertenecen a quien realiza el trabajo;
b- Es ajeno a la disposición del trabajo, el empleador organiza la actividad según sus propios fines.
c- Es ajeno a los riesgos, el resultado final perseguido por el empleador es, en principio, ajeno al trabajador.
Subordinación: (dependencia) tiene tres aspectos:
CVI. Subordinación jurídica: Se manifiesta por el derecho del empleador de dar instrucciones u ordenes,
y la correlativa obligación del trabajador de obedecerlas. (ordenes razonables)
CVII. Subordinación técnica: el trabajador pone a disposición del empleador su experiencia, idoneidad y
capacidad técnica, debiendo seguir las instrucciones del empleador.
CVIII. Subordinación económica: el trabajador recibe una remuneración del empleador, con independencia
de la suerte económica del establecimiento.
Indelegabilidad: el trabajo es realizado por una persona física y no es posible la sustitución de su persona,
salvo expresa conformidad del empleador.
Profesionalidad: El trabajador debe hacer de la actividad que realiza, su medio habitual de vida.
Continuidad: natural tendencia de las relaciones de trabajo a prolongarse en el tiempo
Exclusividad: El trabajador tiene libertad para disponer de su propia actividad y puede, en consecuencia,
convenir prestaciones de servicios para mas de un empleador. Lo que no puede hacer el trabajador es poner
su capacidad de trabajo al servicio de varios empleadores simultáneamente.
Caracteres (cualidades)
f) Consensual: se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.
g) De tracto sucesivo: ejecución continuada. Se prolonga en el tiempo.
h)No formal: hay libertad de formas ya que no se exigen formas determinadas para su celebración.
i) Oneroso: el contrato se presume oneroso y el pago de la remuneración es una obligación esencial del
empleador. (art 115)
j) Bilateral y sinalagmático: implica obligaciones y prestaciones reciprocas.
k) Conmutativo: existe equivalencia en las prestaciones. Las partes conocen ab initio lo que recibiran.
g) Relación de trabajo: Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste
servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una
remuneración, cualquiera sea el acto que le de origen.
Sin perjuicio del contrato de trabajo, la relación de trabajo es la prestación efectiva de las tareas, las que
pueden consistir en la ejecución de obras, actos o servicios.
MODALIDADES COTRACTUALES.
Plazo fijo: es aquel que expresa su fecha de comienzo y de finalización.
Requiere: a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración.
La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las
exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo
indeterminado.
El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo
celebrarse por más de cinco (5) años.
Art. 94. —Deber de preavisar - Conversión del contrato. —Las partes deberán preavisar la extinción
del contrato con antelación no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2), respecto de la expiración del
plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración
sea inferior a un (1) mes. Aquélla que lo omitiera, se entenderá que acepta la conversión del mismo como
de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto
originariamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte, de esta ley.
En los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo, dará
derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en
tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función
directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez
o tribunal prudencialmente, por la sola ruptura anticipada del contrato.
Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando el contrato íntegramente
cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el
artículo 250 de esta ley.
En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del
contrato fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la indemnización
por daño suplirá al que corresponde por omisión de éste, si el monto reconocido fuese también igual o
superior a los salarios del mismo.
De Temporada: Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por
actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año
solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.
Art. 97. —Equiparación a los contratos a plazo fijo. Permanencia.
El despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en
los que estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo
95, primer párrafo, de esta ley.
El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación
continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también
permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo.
Con una antelación no menor a treinta (30) días respecto del inicio de cada temporada, el empleador
deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de
reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su
decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado, sea por escrito
o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace
referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto,
responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.
Eventual: cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la
satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios
determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o
establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se
entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de
la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador.
De grupo o por equipo: Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se celebrase por
un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se
obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél. El empleador tendrá respecto de cada
uno de los integrantes del grupo, individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley,
con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo.
Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la
participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando un trabajador
dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá sustituirlo por otro, proponiendo el nuevo
integrante a la aceptación del empleador, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de las
tareas a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo.
Los trabajadores incorporados por el empleador para colaborar con el grupo o equipo, no participarán del
salario común y correrán por cuenta de aquél.
1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar
servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3)
partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la
proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el
empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en
proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último
supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual
pertenecerá.
Aprendizaje: ley 25013. Contrato de trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá finalidad
formativa teórico-práctica, la que será descripta con precisión en un programa adecuado al plazo de duración
del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre dieciséis (16) y
veintiocho (28) años.
Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.
A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscripto por el
responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.
La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las
correspondientes a la formación teórica. Respecto de las personas entre dieciséis (16) y dieciocho (18)
años de edad se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos.
No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el
mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje
respecto del mismo aprendiz.
El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por ciento (10%) de los contratados
por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez
(10) trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de
dependencia, también podrá contratar un aprendiz.
El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar
una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.
El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará
obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 7º y concordantes de la presente ley.
Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley el contrato se convertirá a todos sus
fines en un contrato por tiempo indeterminado.
PASANTIAS Art 12 las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la
empresa. Ley 26427. Concepto: Es una forma de contratación no laboral que se celebra entre un estudiante,
desocupado, de entre quince a veintiséis años, con un empleador de la actividad privada y tiene como fin primordial la
práctica relacionada con su educación y formación
plazo mínimo de DOS (2) meses y máximo de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE
(20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa puede renovarse a favor del
mismo pasante, por hasta SEIS (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual
plazo mínimo de DOS (2) meses y máximo de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE
(20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa puede renovarse a favor del
mismo pasante, por hasta SEIS (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual
Salario bruto es el que está constituido por la suma de todos los conceptos que tienen carácter
remuneratorio, antes de efectuarse las retenciones legales.
Salario neto es el que resulta de deducir las retenciones legales del total de los conceptos remuneratorios.
Salario social, para algunos autores, es el salario que percibe el trabajador en caso de enfermedad o
accidente, o cuando goza de vacaciones o licencia. Otros, en cambio, consideran que en los supuestos
señalados se trata de un “salario propiamente dicho” porque responde a la obligación del empleador llamada
“deber de previsión”.
Salario familiar se denomina al importe que percibe el trabajador en virtud de las cargas de familia que
tenga, siendo conocido también como compensación económica familiar (art. 14 bis, C.N.) o asignación
familiar, denominaciones éstas más apropiadas ya que –en nuestro derecho– tal instituto no reviste carácter
remuneratorio.
Salario indirecto son las contribuciones que el empleador tiene que efectuar al sistema de seguridad social y
que junto con el salario directo constituye el costo real de una prestación laboral.
Salario básico, denominado también salario básico de convenio o mínimo profesional, es el importe
estipulado en las convenciones colectivas de trabajo y que se instrumenta en lo que se conoce como escala de
salarios.
Salario nominal es aquel que está constituido por la cantidad de moneda de curso legal en que se paga. Se
opone a salario real, el que se mide en función de la capacidad adquisitiva o de compra del dinero que se
percibe.
Salario garantizado es en cierta medida un salario mínimo, al que tiene derecho el trabajador con
prescindencia del tiempo en que preste servicio o del resultado del esfuerzo que realice, teniendo importancia
en actividades en las que la demanda de trabajo está sujeta a fluctuaciones. Salario anual complementario,
denominado también sueldo anual complementario y comúnmente conocido como aguinaldo, constituye un
salario diferido en su pago que se hace efectivo en determinadas épocas del año. Por último el salario
mínimo vital es el importe menor, fijado por la autoridad, que tiene derecho a percibir el trabajador.
Pago en dinero y en especie El salario puede abonarse en dinero o en especie. El que se paga en dinero está
constituido por el valor “en numerario” que recibe el trabajador, estableciéndose generalmente la obligación
legal de hacerlo así para evitar que se abone con mercadería o a través de vales a canjear en determinados
comercios, a menudo propiedad del mismo empleador. El salario es en especie cuando lo que se entrega son
bienes (alimento, ropa), servicios (habitación, transporte, asistencia médica) o brindando la oportunidad de
obtener beneficios o ganancias de un tercero.
Los premios El premio es el pago que se gradúa atendiendo a determinadas circunstancias tales como
superar un nivel de producción, no registrar ausencias o faltas de puntualidad, economizar material o
mantener determinados índices de accidentes de trabajo.
Las comisiones El salario determinado según un porcentaje del resultado obtenido se denomina “comisión”.
Esta a su vez puede ser individual o colectiva.
Los viáticos Quien pone su fuerza de trabajo a disposición de otro, tiene derecho no sólo a que se retribuyan
sus servicios sino también a ser compensado en los gastos en que incurriera en el cumplimiento de su
prestación. Se denominan viáticos los importes por movilidad, alimentación y habitación que debe afrontar
quien trabaja bajo relación de dependencia, pero fuera del establecimiento
La propina En este último supuesto, el trabajador puede percibir un importe voluntariamente entregado por
un cliente (propina) o el tercero estar obligado a pagar una suma establecida previamente (precio por
servicio), a pesar de no provenir el pago del empleador constituye remuneración al proporcionar al trabajador
la posibilidad de su percepción.
son prestaciones remuneratorias el sueldo básico, el adicional por antigüedad o los premios. A contrario
sensu no son remuneratorias las asignaciones familiares porque la causa de su pago no es el contrato de
trabajo sino la existencia de cargas de familia. Tampoco revisten tal carácter los viáticos, los beneficios, las
bonificaciones, los servicios, las prestaciones complementarias.
Las prestaciones remuneratorias son computables para calcular el sueldo anual complementario, las
vacaciones, las indemnizaciones por antigüedad y la sustitutiva del preaviso. En el ámbito del derecho de la
seguridad social, las prestaciones remuneratorias son aquellas sobre las que se practican retenciones o se
calculan aportes previsionales.
causas económicas:
La suspensión por razones económicas tiende a liberar al trabajador de permanecer a disposición de su
empleador y a éste de abonar las remuneraciones, admitiendo la ley (art. 219 L.C.T.) al considerar que tiene
justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. la
suspensión por esta causal será justificada siempre que no medie negligencia de éste,
permitiendo una suspensión por un plazo no mayor de treinta días en el año contados
a partir de la primera suspensión. Requisitos: la suspensión debe ser notificada por
escrito al trabajador y contener plazo fijo (arts. 218 y 220 L.C.T.). la medida debe ser
tomada teniendo en cuenta el orden de antigüedad de los empleados de la misma
sección o categoría afectados (art. 221, 2º párrafo, L.C.T.), considerando para ello la
especial situación de que los que han ingresado con anterioridad a los demás,
excluyéndose del listado a los delegados de personal y dirigentes sindicales.
Contempla la ley el supuesto de que a los fines de determinar el orden de antigüedad,
si el personal hubiese ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse la
suspensión por el personal que tuviese menos cargas de familia, aunque con ello se
alterase el orden de antigüedad. Si el empleador no cumpliera con los requisitos
mencionados al disponer la suspensión por razones económicas, le dará derecho al
trabajador a percibir sus remuneraciones por todo el tiempo que dure la suspensión.
Podrá también ocurrir que el empleador, al imponer la suspensión por la causal en
análisis, excediera el término autorizado por la ley. En tal supuesto, el trabajador
puede considerarse despedido ya que de pleno derecho se considera la suspensión
como injuriosa.
Procedimiento preventivo de crisis En nuestro país, la ley nacional de empleo en su
Capítulo 6º expresa que con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por
fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del quince por ciento de
los trabajadores en empresas de menos de cuatrocientos trabajadores; a más del diez por
ciento en empresas de entre cuatrocientos y mil trabajadores y a más del cinco por ciento en
empresas de más de mil trabajadores, deberá sustanciarse por el procedimiento de crisis de la
referida ley, los que deben cumplirse de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 99
a 105 de la mencionada norma. Conforme a dichas disposiciones normativas, los empleadores
que adopten las medidas de disponer suspensiones por causas de fuerza mayor, económicas o
tecnológicas deberán cumplir con el procedimiento previo que se denomina preventivo de
crisis de empresas, el que deberá ser cumplimentado por ante el Ministerio de Trabajo y se
iniciará tanto a iniciativa del empleador como de la asociación sindical de trabajadores, que
estimamos se trata de aquellas que tienen personería gremial. Una vez cumplimentado el
trámite establecido por la ley, el empleador podrá disponer, si así se concluyera, las
suspensiones o despidos que tenía previsto efectuar, con las responsabilidades que la misma
ley ha establecido. El trámite a realizar por ante el Ministerio de Trabajo, contenido en la ley
24.013, establece que el peticionante deberá fundar su solicitud, ofreciendo todos los
elementos probatorios que considere pertinentes (art. 99). La autoridad administrativa
entonces deberá proveer la presentación dentro de un término de cuarenta y ocho horas y
correrá traslado a la otra parte citando al empleador y a la asociación sindical a una primera
audiencia, dentro de los cinco días (art. 100). Si no existiere acuerdo en la audiencia, se abrirá
un período en que ambas partes podrán negociar, dentro del término de diez días como
máximo (art. 101). Durante la referida tramitación, el Ministerio de Trabajo podrá efectuar, ya
sea de oficio o a petición de partes, pedidos de informes, pudiendo pedir asesoramientos y
dictar medidas para mejor proveer (art. 102). Preceptúa también la ley que en el caso de
llegarse a un acuerdo dentro de los plazos establecidos, el Ministerio podrá homologarlo,
teniendo los alcances y eficacia de un convenio colectivo de trabajo. Si se rechaza el acuerdo,
lo que deberá ser mediante resolución fundada, debe dictarse el pronunciamiento dentro del
término de diez días, ya que de lo contrario, se tendrá por homologado (art. 103). El art. 104 de
la ley citada dispone que durante la tramitación y hasta la conclusión del procedimiento de
crisis, el empleador no podrá adoptar las medidas que pretendía, como así tampoco los
trabajadores ejercer el derecho de huelga o ejercitar medidas de acción directa.
Fuerza mayor: La fuerza mayor en el derecho del trabajo tiene una acepción que abarca además de los
hechos del hombre y de la naturaleza, todos los casos de falta o disminución de trabajo en tanto sean
imprevisibles o inevitables. La fuerza mayor así entendida es equiparable a una imposibilidad de prestación
de trabajo, y donde en tales supuestos el empleador queda liberado del pago de las remuneraciones. La ley ha
determinado un plazo que no puede exceder, de setenta y cinco días como máximo en el término de un año,
contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta (art. 221 L.C.T., 1er párrafo), y en
conjunto computando todas las suspensiones de noventa días contados de la misma forma antes mencionada.
debe aplicarse como condición para su validez el sistema de comenzar por el personal de menor antigüedad y
los supuestos de cargas de familia cuando ingresaren en un mismo semestre aunque con ello se pudiera
alterar el orden mencionado. Vencidos que fuesen los plazos de suspensión, el trabajador deberá reintegrarse
al trabajo bajo apercibimiento de abandono y a su vez si el empleador no lo readmite, puede considerarse en
situación de despido sin causa y exigir las indemnizaciones correspondientes.
Otras suspensiones
La suspensión del contrato de trabajo se da también cuando el trabajador enfermare o se accidentare, lo que
genéricamente se calificó como enfermedades del trabajo.
También se prevé suspensión del contrato de trabajo con motivo de enfermedades o accidentes inculpables,
hoy regulados en la L.C.T.. Mientras permanezca el trabajador imposibilitado para concurrir a trabajar, el
contrato de trabajo subsiste sin que exista obligación de prestación de servicios hasta
tanto esté en condiciones psicofísicas de reincorporarse, y en algunos casos previendo
la reserva del cargo cuando los plazos establecidos por la ley con derecho a la
percepción de salarios hubieren concluido. Los accidentes, inculpables o del trabajo,
pueden producir incapacidad laboral transitoria (temporal) o invalidez provisional o
permanente. Hasta que no se produzca una declaración de posibilidad de reanudación
del trabajo, aunque sea con limitaciones, el contrato de trabajo queda en suspenso.
Suspensión del contrato de trabajo por razones de maternidad, excedencia,
vacaciones anuales remuneradas y licencias especiales, referido a la maternidad es de
recordar que todo el proceso de su embarazo, como en el parto y posparto o
puerperio, lleva a que la mujer no pueda concurrir a cumplir con su débito laboral de
prestación del servicio, provocando todo ello la lógica suspensión del contrato de
trabajo. El estado de excedencia que también ampara el trabajo de la mujer, y cuyo
modelo lo ha sido la legislación española, consiste en la suspensión de la relación
dispuesta por decisión de la trabajadora que tiene un hijo, durante un tiempo
permitido por la ley que se extiende en un lapso de tres a seis meses. Tiene por
finalidad el instituto permitir a la madre el cuidado y atención del niño o recién nacido.
El régimen de descansos establecido en nuestra legislación también suspende los
efectos del contrato de trabajo, y así los descansos diarios, entre jornada y jornada,
semanales y anuales, como el otorgamiento de licencias especiales, producen esas
consecuencias.
la huelga produce la suspensión del contrato de trabajo conservando el trabajador su
derecho a su cargo a pesar de la declaración de huelga. Finalizada ésta, la ley obliga al
empleador a reincorporar a los trabajadores huelguistas, salvo el caso de que la
ilegitimidad de aquélla sea manifiesta y que por ello pueda extinguirse la relación
laboral. De lo contrario, el contrato de trabajo ha sido suspendido hasta la
reincorporación
Por último, otro de los supuestos de suspensión del contrato de trabajo se advierte
cuando el empleador, por pedido o a solicitud del trabajador, le concede alguna
licencia a que por ley no estuviese obligado a otorgarla, ya sea para efectuar algún
viaje o realizar gestiones, o por cuestiones familiares, necesite el trabajador
ausentarse de su trabajo.
Despido con causa: el empleador extingue el contrato de trabajo por el incumplimiento grave de alguna de
las obligaciones en que incurre el trabajador. (ART 242, 243 LCT) la causa que motivo su decisión debe
constituir una injuria que impida la prosecución del contrato. La carga de la prueba de la causa invocada
recae e el empleador que de demostrarla no debe pagar indemnizaciones. En cambio sí invoca la causa en
forma genérica o no lograr probarla debe indemnizaciones por despido.
Despido indirecto: Debe ser notificado por escrito (previa intimación al empleador para que subsane su
incumplimiento), expresando en forma suficientemente clara los motivos que justifican su decisión. El
trabajador tiene la carga de la prueba de la causa invocada
La injuria como causal de despido: (art 242 LCT) No todo incumplimiento constituye justa causa de
denuncia del contrato de trabajo, sino solo aquel que puede configurar injuria, es decir un obrar contrario a
derecho o incumplimiento que asuma magnitud suficiente como para desplazar el principio de conservación
del contrato consagrado por el art 10 LCT.
DESPIDO INDIRECTO
Art. 246.
Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las
indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245.
La renuncia
Art. 240.
La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medie o no preaviso, como requisito para
su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el
trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo.
Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la
presencia personal del remitente y la justificación de su identidad.
Cuando la renuncia se formalizara ante la autoridad administrativa ésta dará inmediata comunicación de la
misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235 de esta ley.
EMPLEO NO REGISTRADO
ARTICULO 8° — El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una
indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la
vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.
En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte
de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).
ARTICULO 9° — El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior
a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las
remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a
valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.
ARTICULO 10. — El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que
la percibida por el trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe
de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que
comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.
ARTICULO 11. — Las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando el
trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes
acciones:
a. intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el
verdadero monto de las remuneraciones, y b. proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24
horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento
previsto en el inciso anterior.
Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que
permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a
la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes
indicadas.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, solo se computarán remuneraciones
devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia
ARTICULO 15. — Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años
desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador
despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como
consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se
duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que
hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera
vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente
que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido.
Sub-eje temático 4: DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO
Unidad sindical:es el que adhiere Argentina. La ley impone o reconoce un solo sindicato por actividad,
oficio o profesión, o cuando, existiendo varios, sólo uno tiene funciones sindicales
Sujetos colectivos.
los sujetos son entes o personas jurídicas que se diferencian del trabajador y del empleador considerado
individualmente y la negociación se efectúa entre las respectivas representaciones. Son: a - Asociaciones
sindicales; b- Representación de los empleadores; c - El Estado como autoridad administrativa; d - El Estado
como empleador; f - Los organismos internacionales
Deberes y derechos: ley 24551
Artículo 5° — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:
a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieran inducir a error
o confusión;
b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial;
c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones
de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafiliarse;
d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los
trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el
de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.
De las derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales
Artículo 23. — La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los
siguientes derechos:
a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación
con personería gremial;
c) Promover:
1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional de seguridad social.
3º La educación general y la formación profesional de los trabajadores;
d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa
Artículo 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad
administrativa del trabajo:
a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos de control de la legislación;
b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones;
c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance
y nómina de afiliados;
d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos estatutarios;
e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su rubricación.
Artículo 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:
a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los
trabajadores;
b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidades con lo que dispongan las
normas respectivas;
c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de
seguridad social;
d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y
mutualidades;
f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas
por ley o por convenciones colectivas de trabajo.
Por otra parte, tenemos -conforme a la ley 23.551- distintos tipos de asociaciones gremiales; aquellas
simplemente inscriptas que acreditan su fundación y existencia pero carecen de facultades de representación
y aquellas con personería gremial otorgada por la autoridad de aplicación, y que es el gremio más
representativo.
dii. Convenio para la libertad sindical y la protección del derecho de la sindicación 1948 Convenio n°
87.
diii. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 n° 98
Prácticas desleales
consisten en todas aquellas acciones que según la ley atentan contra la libertad sindical y sus principios
éticos profesionales.
el art. 53 en once incisos deter- mina lo que constituyen tales prácticas denominadas desleales, conside-
rando entre ellas: la subvención económica directa o indirecta a un sindi- cato; intervenir o interferir en su
constitución, funcionamiento o adminis- tración; obstruir o dificultar la afiliación; promover la afiliación a
determi- nadas asociaciones, adoptar represalias con aquellos que hayan partici- pado en medidas de fuerza o
de acción directas (huelgas); no querer ne- gociar los convenios colectivos; para impedir la actividad gremial
utilizar recursos de despido, suspensiones o modificaciones de las condiciones de trabajo, no reservar el
empleo o negarse a ello respecto de quienes gozan de licencia gremial; realizar actos en general de
discriminación antisindical, negarse a suministrar el listado de empleados afiliados para la realización del
acto electoral.
Artículo 48. — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en
asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación
gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán
derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser
reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante
el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa
causa de despido.
Artículo 49. — Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberá observar los
siguientes requisitos:
Artículo 51. — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación
de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando
no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal
por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedades, se excluirá
para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la
estabilidad instituida en esta ley.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar
extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en
situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de
indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que
le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad
posterior. Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de
las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no
agotado, el importe de un año más de remuneraciones.
La Negociación colectiva
comprende todas aquellas negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o
una organización de empleadores por una parte, y una organización o varias, de trabajadores, con el fin de:
fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular
las relaciones entre empleadores y una organización o varias de trabajadores, o lograr todos esos fines a la
vez.
Ultraactividad
la ultraactividad de una norma convencional implica la posibilidad de su vigencia posterior al pla zo de
vencimiento establecido convencionalmente. “Vencido el término de vigencia de una
convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo
resultantes de la misma, a la par que las normas relativas a contribuciones y demás
obligaciones asumidas por los empleadores. Todo ello hasta que entre en vigencia una
nueva convención y en tanto en la convención colectiva cuyo término estuviera
vencido no se hubiere acordado lo contrario”.
Comisiones negociadoras
Negociadoras: son aquellas que tienen por objeto discutir y acordar el convenio colectivo, es decir, se
constituyen para pactar y firmar el convenio y están integradas por igual número de representantes del
sindicato con personeria gremial y la representacion de los empleadores.
Paritarias: son un conjunto de personas constituídas con un número igual de representantes de empleadores y
trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones son establecidas en el respectivo convenio, sin perjucio de
las funciones particulares que le asigna la nueva ley. Se constituyen cuando el convenio ya ha sido firmado,
homologado, registrado, y publicado y tiene como funcion principal interpretar ese convenio.
Asignaciones familiares
Son prestaciones no remunerativas que contempla el sistema de seguridad social.
No son una contraprestación laboral sino que su pago se origina en las circunstancias familiares de cada
trabajador por ejemplo: tener hijos. Su función es compensar al trabajador por los gastos que le pudieran
ocasionar sus cargas de familia.
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.
11) Inscripción en el sistema único de registro laboral SURL
12) Presentar la totalidad de la documentación solicitada por la Anses dentro de los plazos y de acuerdo a
las formalidades exigidas.
13) Notificar a sus dependientes de manera fehaciente y dentro de los diez días hábiles posteriores al
ingreso de aquellos la obligación que tienen de denunciar y acreditar ante la patronal toda circunstancia
generadora del derecho a la percepción cualquiera de los beneficios previstos por el sistema de asignaciones
familiares.
14) Archivar toda la documentación solicitada a los trabajadores y tenerla siempre a disposición de la
Anses ante cualquier requerimiento de esta última.
15) Abonar a sus dependientes las asignaciones que les correspondan en forma directa.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS.
16) Informar al empleador cualquier circunstancia que genera el derecho a la percepción de una
asignación familiar: si no cumple puede ser sancionado con la suspensión del pago de la asignación y con
pérdida también del derecho a percibirla en forma retroactiva.
17) Informar cualquier circunstancia que genera el cese del derecho a la percepción de una asignación
que estuviera recibiendo
18) Completar de manera fidedigna toda la documentación y las declaraciones juradas que l sean
entregadas para llevar a cabo el trámite para la percepción de una asignación.
SUAF: Concepto: es el sistema por el cual ANSES abona directamente las asignaciones familiares a los
trabajadores por sus cargas de familia a través de los bancos, correos o mediante acreditaciones en cuentas
bancarias o cuentas sueldos. Los empleados reciben así las asignaciones sin intermediarios.
Obras sociales . Concepto: Son los agentes naturales del sistema nacional de seguro de salud (art 3 y 6 de la
23660) (Agente: es el que obra – ejecuta). Entidades encargadas de organizar la prestación de la atención
médica a los trabajadores en Argentina (Brindar cobertura médica). Financiado con los aportes del trabajador
y empleador, su objeto es brindar prestaciones de salud.
Riesgo de trabajo
Regimen legal: Es la ley 24557. Se caracteriza por la instauración de un sistema de seguro obligatorio a
pactarse con entes privados especialmente autorizados al efecto denominados ART, en la liberación de
responsabilidad del empleador que contrata ese seguro o que obtiene la aprobación para encontrarse auto
asegurado; en el establecimiento de un sistema cerrado donde no resultan resarcibles los daños causados por
contingencias distintas a las que allí se mencionan y donde la reparación integral – de proceder – se
acumula a la propia del sistema y resulta autorizada solo en el supuesto de daño causado por dolo (1072).
Accidente in itinere: concepto. Sub especie del accidente de trabajo y se caracteriza por acontecer fuera del
lugar de trabajo en el trayecto que recorre el trabajador para concurrir a él o para regresar a su residencia
habitual. (Art 6 LRT)
El fundamento de esta responsabilidad ampliada radica en un concepto amplio de jornada de trabajo, en tanto
que ubica su inicio desde el momento en que el trabajador abandona su domicilio para dirigirse al lugar de
prestación de servicio hasta el momento en que arriba de regreso a él por haber cumplido la prestación.
Enfermedades profesionales: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una
exposición crónica a situaciones adversas, en el ambiente o en la forma de trabajo. (Art 6 determina: son las
que se encuentran en el listado elaborado por el PE y aquellas que en el caso concreto sea determinado por la
Comisión Médica Central).