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SOCIEDADES DE PERSONAS.
Este es el tipo social más antiguo que existe. Es el que conocieron los romanos en
su tiempo y que es el que se uso tradicionalmente por muchos siglos, en donde se
encontraban íntimamente ligada las personas de los socios. El elemento personal y la
responsabilidad de los socios constituyen los elementos de la esencia en la estructura de
esta sociedad. Por esto, entendemos estar en presencia de un contrato intuito personae, y
representa la forma paradigmáticamente típica de lo que son las sociedades de personas. 1
Crítica al Concepto.
Esta definición es bastante criticable, por cuanto se refiere a sólo uno de los
elementos que componen a este tipo de sociedades (su administración), el que no es el
más importante, ya que dada la estructura de ellas, el elemento de mayor trascendencia
es la persona de los socios y su responsabilidad en el ente social.
A propósito de su constitución, el Código Civil señala que los menores adultos
requieren autorización judicial para poder constituir este tipo de sociedades (lo que
cambia la lógica de la capacidad para ser comerciante). Esto, por cuanto compromete
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todos sus bienes desde el momento que responde ilimitadamente por las obligaciones
sociales.
También requiere autorización, ahora por parte de su marido, la mujer casada bajo
cualquier régimen matrimonial que no sea el de separación total de bienes. No obstante,
esto debe entenderse derogado por la ley que da plena capacidad a la mujer en materia
matrimonial (Art. 349 inciso Final)
CONSTITUCIÓN.
1. ESCRITURA PÚBLICA
Si el contrato consta en instrumento privado no tendrá más valor que
obligar a los socios a otorgar la escritura pública antes de que la sociedad
comience sus operaciones. (Art. 351)
Contenido de la Escritura de constitución. (Art. 352 del Código de Comercio)
MENCIONES DE LA ESENCIA.
1. Nombres, Apellidos y Domicilios de los socios.
Esto no es más que la individualización de las partes del contrato de sociedad y,
por lo tanto, constituye un requisito de la esencia de dicho acto jurídico.
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2. Los Aportes de Cada Socio o llamado también el Capital Social, y la forma en que
este se entera.
Obviamente, este es una cláusula esencial que ha de contener la escritura de
constitución de sociedad. Dicha conclusión, esta refrendada por la misma definición que
hemos dado de lo que es cada socio.
Ahora bien, ¿Cuál será el capital de la sociedad? Lógicamente, será la sumatoria de
los aportes respectivos de cada socio. Al respecto, se hace necesario recordar que lo
esencial a incluir en la escritura social es la estipulación del aporte y no su materialización
efectiva.
Debe individualizarse a este respecto el aporte de cada socio y si el aporte es en
dinero, su monto, así también; si el aporte es en especie, la individualización de ésta y su
valor.
3. El Objeto Social.
La determinación de este elemento tiene especial relevancia para la determinación
del carácter, civil o comercial, de la sociedad en cuestión. Asimismo, este fijara el ámbito
de los poderes del administrador.
4. Domicilio de la Sociedad.
Este no tiene porque ser el domicilio de los socios ni el lugar donde se celebró el
contrato, es el lugar en que los socios pactan que la sociedad tenga su asiento principal, se 3
entiende que si nada se dice, es el lugar en donde se realizó el acto de constitución.
Este elemento determinará donde deberemos inscribir el extracto de la escritura
de constitución.
Si el domicilio se fijó en el acto de constitución, para modificarlo deberá hacerse
cumpliendo las mismas formalidades que para la constitución de la sociedad misma.
5. La Razón Social.
La Razón Social constituye el sinónimo jurídico del nombre en el caso de las
sociedades. Expresión idiomática con la que jurídicamente se le identifica a la sociedad,
distinguiéndola así de la persona de los socios.
MENCIONES NO ESENCIALES.
Se denominan así porque es facultativo para los socios indicarlas o no en la
escritura.
1. La Administración y el Uso de la Razón Social.
Estos son conceptos inseparables como veremos más adelante. Y sin embargo la
ley establece que esto también representa una cláusula esencial del contrato de sociedad,
esto no es realidad, por cuanto es la misma ley la que establece la forma de
administración de la sociedad y, por tanto, si los socios nada dicen al respecto el efecto
que se sigue viene de la mera aplicación supletoria de la misma definición legal, en virtud
de la cual la administración la tienen todos los socios en conjunto o quien, de consuno,
ellos elijan.
2. La parte de los beneficios y/o pérdidas que le corresponden a cada socio.
A este respecto, la ley entrega completa libertad a las partes para su estipulación.
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También es una clausula no esencial, es por ello que la ley plantea una norma
supletoria a este respecto que actúa en silencio de las voluntades de los socios: “En
proporción a los aportes de los socios se han de repartir los beneficios y las pérdidas, a
prorrata de estos.”
3. Duración de la Sociedad.
Esto es la época de inicio y término de vigencia de la sociedad.
Si nada se dice al respecto en la escritura de constitución de la sociedad, hemos de
entender que esta comienza a la época de su constitución. En consecuencia, el problema
se traslada hacia otro lado: ¿Cuál es dicha época, la de emisión de la escritura o la de su
inscripción? Bien, cumplida la inscripción, la fecha de constitución de la sociedad se
retrotrae a la fecha de suscripción de la escritura.
¿Y respecto del término de la sociedad? Si las partes nada dicen, en la legislación
civil se establece que la sociedad durará lo que duren la vida de los socios, no obstante lo
que diremos más adelante a este respecto.
4. Los retiros que han de poder hacer los socios para sus gastos personales.
Este asunto no es una mención esencial y por ello está entregado en forma 4
absoluta a la voluntad de las partes.
5. Liquidación de la Sociedad.
Acá nos referimos a la forma en que tendrá que hacerse la liquidación del haber
social.
Si en la escritura no se nombra al liquidador, los socios pueden nombrarlas o en su
caso si no hay acuerdo el juez. Si nada se dice respecto de la forma de liquidación,
también hay una norma supletoria, esto es el Artículo 410 del Código de Comercio.
Al respecto debemos hacer la siguiente distinción:
a. Sociedad Colectiva Civil: Se liquida como Comunidad. En
consecuencia, habrá de liquidarse en un juicio arbitral (recordemos
que esta es una de las materias que en el C.O.T. se consideran como
de arbitraje forzoso).
b. Sociedad Colectiva Comercial: Para los efectos de su liquidación,
estas mantienen su personalidad jurídica y son liquidadas por un
mandatario designado para tal efecto: Un liquidador.
6. Si las diferencias que se susciten entre los socios han de someterse a
arbitraje.
La escritura social debe establecer si las diferencias que ocurren durante la
vigencia de la sociedad deben ser sometidas a la resolución de árbitros arbitradores o no,
si es afirmativo, debe hacerse el nombramiento del árbitro en la escritura.
Si esto se omite, se entenderá que las cuestiones que se susciten entre socios
serán sometidas al conocimiento de árbitros, pues son materias de arbitraje forzoso según
el artículo 227 del COT.
7. Las demás estipulaciones que estimen los socios pertinentes de incorporar.
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Tribunales, o faltan enunciaciones esenciales exigidas por el artículo 352 del Código de
Comercio.
La nulidad absoluta también comparece cuando el extracto se inscribe fuera del
plazo legal o cuando no contiene alguna de las indicaciones propias de su contenido.
Esta nulidad absoluta no puede ser invocada por los socios frente a los terceros y
éstos pueden probarla por cualquiera de los medios probatorios autorizados por el Código
de Comercio.
Nulidad saneable.
Artículo 357.- La sociedad que adolezca de nulidad por incumplimiento de lo prescrito en
el artículo 350 gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad si
consta de escritura pública o de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado.
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Todo ello, sin perjuicio del saneamiento del vicio en conformidad con la ley. Los socios
responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y
en interés de la sociedad de hecho.
El artículo 357 del Código de Comercio, señala que la sociedad adolece de nulidad
por incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 350 del Código de
Comercio, está dotada de personalidad jurídica y debe liquidarse como una sociedad, a
condición que conste en una escritura pública, en instrumento reducido a escritura
pública o en instrumento protocolizado, sin perjuicio que pueda sanearse en conformidad
con la ley. La persona que alega esta nulidad tiene que acreditar que la existencia del vicio,
le causa un efectivo perjuicio pecuniario, pues en caso contrario su acción será
desestimada (artículo 89 Ley N°19.499).
Los socios responden solidariamente a los terceros con quienes hayan contratado
en nombre y en interés de la sociedad de hecho.
La sociedad se ha constituido con omisión de alguna de las enunciaciones
esenciales exigidas para el instrumento fundacional, o cuando se ha omitido cualquiera de
las indicaciones del extracto, o se ha inscrito tardíamente o en el Registro de Comercio
que no corresponde al domicilio social. La nulidad tiene que ser declarada judicialmente,
hecho esto se procede a la liquidación como sociedad y no como comunidad. Los
acreedores sociales pueden cobrar sus créditos en el patrimonio de la sociedad nula,
como así también en el de cada uno de los socios, en virtud de la responsabilidad
solidaria.
Existe una prescripción de corto tiempo, de dos años contados desde la fecha de la
respectiva escritura, para invocar por vía de acción o de excepción la nulidad del acto
fundacional o de modificación de una sociedad, corre contra toda persona, no se
suspende y su efecto es sanear de pleno derecho la nulidad.
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Con todo, esta solo permite sanear los vicios que enumera la norma, esto es:
omisiones de que adolezca el extracto inscrito o publicado de la escritura constitutiva o de
modificación, contradicciones entre el extracto y la escritura pública y defectos en la
convocación o desarrollo de las juntas de accionistas de sociedades anónimas o en
comanditas por acciones. No sanea los otros vicios formales, ni los vicios de fondo, que
solo pueden convalidarse con la prescripción de 10 años.
b. Vicios de Fondo.
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El Artículo 1 inc. 4 de la Ley N°19.499 señala que los defectos que implican
privación de algún elemento esencial al concepto de sociedad o algún vicio de carácter
substancial de general aplicación a los contratos, no admiten el saneamiento previsto por
la normativa que nos ocupa. Cuando hay omisión o defectos relativos a los requisitos
propios de la sociedad, tales como estipulación de los aportes, la participación en las
utilidades y pérdidas o la affectio societatis. El vicio es de fondo no saneable.
COMPARECENCIA EN LA ESCRITURA.
La escritura de saneamiento de una sociedad colectiva comercial, de
responsabilidad limitada o en comandita simple, debe otorgarse con la comparecencia de
los socios que tengan dicha calidad al tiempo en que ella se otorgue. No se exige que
concurran los socios que lo eran al momento en que se cometió el vicio. En el evento en
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que el vicio incida en una cesión de derechos sociales, deben comparecer en la escritura
además de los socios que la sociedad tiene al momento de ser saneada, el cedente o sus
causahabientes y quienes al tiempo del saneamiento sean los titulares de los derechos
objeto de la cesión.
En sociedades anónimas y en comanditas por acciones debe reducirse a escritura
pública el acta de la junta general de accionistas que contiene el acuerdo, con el quórum y
mayoría necesario para reformar los estatutos sociales, se corrija el vicio u omisión en
que se incurrió al fundar o modificar las compañías que se trata de sanear. En las
comanditas por acciones deben comparecer asimismo todos los socios gestores que
tengan dicho carácter al tiempo de la escritura de corrección de los vicios formales.
Este extracto debe ser autorizado por el notario que ejerza donde se extendió la escritura.
Se inscribe en el Registro de Comercio del domicilio social y se publica por una sola vez en
el Diario Oficial, dentro del plazo de 60 días desde la fecha de la escritura extractada.
La sociedad como persona jurídica entra en relaciones con sus propios socios y con
terceros. Las relaciones de la sociedad con sus propios socios conciernen al régimen de
administración. Las vinculaciones de la sociedad con los terceros consisten en actos y
contratos que ella ejecuta o celebra mediante el uso de la razón social y las consecuencias
que de ellos derivan, la circunstancia que queda obligada frente a los acreedores sociales y
el hecho que surge la responsabilidad solidaria de los socios colectivos, si se agota el
patrimonio de la compañía sin satisfacer la deuda social.
a.- Administradores Sociales. Se puede convenir que estos sean todos los socios
conjuntamente, que sean uno o más socios en forma conjunta o separadamente, o por
último, que sean uno o más extraños en forma conjunta o se paradamente. En las dos
últimas alternativas no son mandatarios, sino un órgano de administración creado por los
socios en el estatuto. Las hipótesis indicadas, como requieren convención expresa, pasan
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a ser parte integrante del contrato de sociedad, de manera que no pueden alterarse si no
es mediante modificación de dicho contrato.
Es posible también que se estipule la administración a cargo de un órgano
colectivo, al cual se le denomina Directorio. Tal hipótesis de administración en la sociedad
colectiva no tiene reconocimiento expreso en la ley, pero puede admitirse fundada en la
autonomía de la voluntad manifestada en el contrato de sociedad.
Por último la sociedad colectiva puede ser administrada por otras sociedades. Esta
alternativa es posible, sea la sociedad administradora socia o extraña, conforme a las
reglas generales contenidas en el artículo 384 del Código de Comercio.
En cuanto a la renuncia y revocación de los administradores, ella no es posible
cuando su nombramiento se ha hecho en la escritura constitutiva, porque pasa a ser
cláusula esencial, y si en el hecho se produce la renuncia o revocación sin causa legal, se
disuelve la sociedad. En cambio cuando el nombramiento del administrador no proviene
del acto fundacional, son posibles la renuncia y la revocación sin que ello tenga incidencia
en la disolución de la compañía.
La renuncia y revocación están prohibidas en las sociedades que se han contratado
por tiempo fijo o para un negocio de duración limitada. Conforme al principio de la
autonomía de la voluntad, nada impide que los socios estipulen o reglamenten la renuncia
y/o revocación en el estatuto social.
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Por excepción, en las sociedades de duración ilimitada la renuncia está permitida,
basado en que no es posible mantener a un socio unido a la sociedad por toda la vida.
b.- Mandatarios sociales. Son personas a las cuales los administradores les encargan la
ejecución de ciertos actos o contratos mediante un mandato general o especial. Son los
factores o gerentes, cuya legitimidad proviene del mandato que le confieren los
administradores y no del estatuto social. Los mandatarios sociales pueden ser revocados y
renunciar conforme a las normas del mandato civil.
En caso de conflicto entre sociedad y gerente o factor, rigen las normas de los
artículos 325 y siguientes del Código de Comercio mencionado y subsidiariamente las del
Código Civil.
daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Cuando se exige que los
administradores obren con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, no
se compara con un empresario, sino con un hombre de negocios normal, capaz de
cometer los errores propios e inevitables de una correcta actuación empresarial.
Es el mismo criterio que sigue el artículo 41 de la Ley N° 18.406, sobre sociedades
anónimas, fundado en la culpa leve propia de los contratos bilaterales concluidos en
interés de ambas partes, establecidas en el Artículo 44 inciso 2 del Código Civil.
En cuanto a la responsabilidad derivada de delitos y cuasidelitos, la sociedad en
tanto persona jurídica no es responsable penalmente, pero puede incurrir en infracciones
que implican sanciones tales como multas, clausuras, etc. Las consecuencias penales de
los delitos o cuasidelitos cometidos por los administradores las deben enfrentar ellos
mismos, pero la sociedad responderá civilmente en conformidad con los artículos 2314,
2320 y 2329 del Código Civil.
El artículo 365 del Código de Comercio “La razón social es la fórmula enunciativa de
los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, con la agregación de estas palabras:
y compañía”.
Por su parte el artículo 366 agrega que “solo los nombres de los socios colectivos
pueden entrar en la composición de la razón social”. Un tercero no puede tolerar la
inclusión de su nombre en la razón social de una sociedad a la cual él no pertenece, pues
en caso contrario él se hace responsable de las obligaciones sociales, según el artículo 368
del Código de Comercio.
La razón social da a conocer a terceros el nombre de los socios que responden
solidaria e ilimitadamente de las obligaciones contraídas por la sociedad. De ahí que no
pueda permitirse la inclusión del nombre de un extraño.
Por último cabe señalar que la razón social no debe confundirse con el nombre
comercial o industrial de su propiedad, y, en consecuencia, ella no se transfiere junto con
el establecimiento, no es elemento integrante de él (artículo 369 del Código de Comercio).
La razón social debe estar compuesta sólo por los nombres de los socios, de todos
los socios o de algunos de ellos, más la palabra: y compañía. No puede incluirse el nombre
de alguien que no sea socio, porque al hacerlo implica engaño. Si se hace sin su
consentimiento, da lugar a una acción penal por usurpación de nombre. Si se realiza con
su consentimiento la ley lo hace responsable con quienes hayan contratado con ella.
Por otra parte, los cambios por entrada o salida de un socio cuyo nombre figuraba
en la razón social, han de reflejarse en ésta. La salida de un socio cuyo nombre figuraba en
la razón social, obliga a eliminar su nombre de la firma social en la escritura y también
cumplir las respectivas formalidades de publicidad. Si no se hace se incurre en la sanción
del artículo 367 del Código de Comercio. Una noción llamada de la objetivación de la
razón social, postula el valor económico de la misma por el uso o prestigio de la empresa,
y, por ende no acepta cambios en ella porque perjudican económicamente a la sociedad.
Por último disuelta la sociedad, no puede hacerse uso de la razón social porque ella
sirve para identificar a la compañía y contratar en su nombre mientras tenga vigencia.
Contratar usando la razón social de una sociedad ya disuelta implica delito de falsedad,
salvo cuando se trata de una sociedad disuelta durante su liquidación, que mantiene su
firma social, pero agregándole las palabras “en liquidación”.
B.- ESENCIABILIDAD: Al respecto hay dos posiciones doctrinarias. Según la primera teoría,
la firma social no es esencial en la sociedad, en cambio de acuerdo a un segundo criterio, 16
la razón social es un elemento esencial de la misma.
Sustentamos la segunda posición, porque la firma social es un atributo de la persona
jurídica sociedad, esencial para identificarla y para entrar en relaciones con terceros.
Siendo la razón social un elemento esencial, cuando se omite o está constituida, origina un
vicio de fondo en la sociedad, que acarrea la nulidad entre los socios, pero que no puede
hacerse valer contra terceros interesados en la existencia de la sociedad.
C.- INCESIBILIDAD: Por ser la razón social un atributo de la persona jurídica, sujeto de
derecho, sociedad, ella es incesible, según el artículo 369 del Código de Comercio, aun
cuando su redacción no es apropiada.
La razón social es a la sociedad lo que el nombre es para el individuo: no se transfiere con
el establecimiento de comercio del cual puede ser dueña la sociedad.
Aunque en la razón social figure el nombre de uno solo de los socios, éste no
puede cederla, porque ella es un atributo de la sociedad, tampoco es factible que todos
los socios acuerden transferir la razón social a otra sociedad, porque con ello se
quebrantaría la característica de veracidad.
D.- EXCLUSIVIDAD: Una vez que la sociedad ha formado su razón social, la ha dado a
conocer por las formalidades de publicidad y ha comenzado a usarla en sus relaciones
con terceros, ésta deviene exclusiva y su uso le pertenece en forma privativa, ninguna
persona natural o jurídica, otra sociedad, puede arrebatarle o disputarle el ejercicio de
este derecho.
En nuestro país, a falta de normas expresas que sancionen la infracción a la
exclusividad de la razón social, cualquier usurpación o violación queda cubierta con el
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ejercicio de la acción del artículo 2314 del Código Civil, que obliga a indemnizar a todo el
que infiere daño a otro por delito o cuasidelito.
El artículo 373 contempla un caso diferente, en el cual se confirma que los actos
ejecutados por un socio no autorizado para usar la firma social no obligan a la sociedad,
pero siguiendo el criterio establecido por el artículo 328 (caso factores de comercio), se
entiende que el acto se ha celebrado por cuenta de su principal, si el resultado de la
negociación se hubiera convertido en provecho de la sociedad.
Art. 373.
Hay dos situaciones diferentes: una, la cesión del interés del socio en la sociedad, y
la otra, la sustitución en las funciones de la administración.
En la primera situación el hecho de que la ley prohíba a los socios colectivos ceder
su parte de interés en la sociedad, es una consecuencia del hecho de que la sociedad
colectiva sea una sociedad de personas, donde la consideración del individuo es un
elemento dominante. Sea que la cesión se haga a un tercero extraño, sea que se
haga a otro socio, en ambos casos la ley no distingue: ella está prohibida. Ahora bien, si se
efectúa la cesión, el socio que cede sus derechos no se exonera de su responsabilidad, en
el sentido de que los acreedores pueden perseguirlo por las deudas sociales como si fuera
socio. La cesión no afecta, no produce valor para los socios ni para terceros. Para que
tenga valor la cesión debe ser aceptada unánimemente por los demás socios. En estas
condiciones constituye una modificación del contrato.
En lo que se refiere a la segunda debe entenderse que siendo la administración
una función personalísima en las sociedades colectivas, no puede el socio a quien esta
corresponde hacerse sustituir en el cumplimiento de ella.
Se ha querido ver una contradicción entre esta disposición y el artículo 385 del mismo
cuerpo legal, sin embargo tal contradicción no es sino aparente, porque el artículo 404
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LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA.
Puede disolverse por razones contenidas en el texto de la ley, en los estatutos
sociales, por la voluntad común o por una decisión de los tribunales de justicia, entonces
puede ser legal, estatutaria, voluntaria o judicial.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 407 del Código de Comercio se disuelve por los
modos indicados en el Código Civil, en los artículos 2098 y siguientes.
3) La insolvencia de la sociedad.
La sociedad se disuelve por su insolvencia (art. 2100 Código Civil). La insolvencia es
la incapacidad de pagar, de hacer frente a los compromisos sociales; se trata de una
situación de hecho, distinta de la quiebra, que es de derecho, en cuanto requiere una
resolución judicial que la declare. El juez, frente a los antecedentes que le presente el
interesado en la disolución, puede establecer que la sociedad es insolvente y declararla
terminada.
4) La extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total.
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Se trata de la pérdida o extinción de los elementos materiales que integran el
patrimonio social y que sirven a la consecución del fin que se pretende alcanzar con la
sociedad. La destrucción o pérdida de la cosa o cosas puede ser de orden material o
jurídico. Cuando la destrucción de la cosa o cosas es parcial, continuará la sociedad, salvo
el derecho de los socios para exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiere
continuar útilmente (art.2100 inc. 2). Cuando el objeto que se ha destruido estaba
cubierto por un seguro, se cree que la indemnización pagada por la compañía subroga
realmente el bien extinguido y que la sociedad podría continuar su funcionamiento. Pero
para que ello ocurra es necesario que todos los socios estén de acuerdo en afectar la
indemnización recibida a la consecución de los fines sociales. Esta causal debe declararse
judicialmente.
5) La falta de cumplimiento del aporte.
Los socios que desean formar la sociedad prometen poner algo en común con la
mira de repartir los beneficios. Frente al incumplimiento de esta obligación de enterar el
aporte, la sociedad puede exigir el cumplimiento forzado de ella o marginar al incumplidor
de la misma. En ambas hipótesis no se produce la disolución de la sociedad, pero nada
impide que los socios puedan pedirla. La disolución de la sociedad no opera de pleno
derecho, como pareciera deducirse de esta disposición, es necesario que ella se declare
por resolución judicial.
6) La pérdida de la cosa aportada en usufructo.
Los aportes pueden ser en propiedad y en usufructo. La perdida causal de la cosa
aportada en propiedad es cargo de la sociedad (las cosas perecen para su dueño) y no
produce la disolución de la sociedad, a menos que ésta no pueda continuar útilmente sin
ella.
Al contrario si la cosa ha sido aportada sólo en usufructo lo que implica que la
sociedad tendrá su uso y goce durante toda la vida social, y ella se destruye o se pierde, se
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FORMALIDADES DE LA DISOLUCIÓN.
Para que la disolución produzca sus efectos debe reducirse a escritura pública y
debe inscribirse en el Registro de Comercio, salvo cuando la sociedad se disuelve porque
ha llegado a la expiración del plazo convenido (artículo 354 Código de Comercio).
La disolución produce efectos desde cuando se declare la ocurrencia de la causal
que le pone término. Respecto de terceros la disolución no produce efectos mientras no
se cumplen las formalidades (artículos 350 y 354 Código de Comercio). En caso contrario,
los terceros tienen derecho a considerar la sociedad como si estuviera vigente. Producida
la disolución se dan los siguientes efectos:
Comienza el período de liquidación;
La personalidad jurídica de la sociedad subsiste para los efectos de su
liquidación;
Los administradores dejan de actuar como tales y pierden la facultad de
obligar a la sociedad y a los socios.
Por último las cuestiones a que se diere lugar la presentación de la cuenta del socio
gerente o del liquidador se someterán precisamente a compromiso (árbitros) (artículos
414 del Código de Comercio y 227 N°3 del Código Orgánico de Tribunales).
El liquidador nombrado en el contrato social podrá renunciar o ser removido de
acuerdo al artículo 2072 del Código Civil, los demás nombrados en la escritura de
disolución o por los socios de común acuerdo o por el juez, renuncian y son removidos
según las normas del mandato.
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