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Síntesis de Todo Civil
Síntesis de Todo Civil
ESTUDIANTE EGRESADA
Ingrid A. Concha Suazo
Campus Maipú.
Profesora de Lengua y Literatura USACH.
Primavera de 2019.-
Estudiante: Ingrid A. Concha Suazo.
Profesora de Lengua y Literatura USACH.
Universidad de las Américas/Examen de grado 2019.
ELEMENTOS
3. La manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes,
porque el derecho lo sanciona.
Los actos jurídicos producen los efectos que le son propios, porque el autor o las partes así
lo han querido y porque el derecho lo permite o autoriza.
Elementos de la Aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en
esencia otro contrato diferente.
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El acto que nace a la vida del derecho debe cumplir con ciertas condiciones para tener una existencia
sana y producir sus efectos en forma estable. De lo anterior se desprende la distinción doctrinaria
tradicional: requisitos de existencia y requisitos de validez de los actos jurídicos.
REQUISITOS DE EXISTENCIA
Son aquellos indispensables para que el acto nazca a la vida del derecho, para que exista como tal y
produzca sus efectos. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto
alguno.
¿Cuáles son?
La voluntad
El objeto
La causa
Las solemnidades requeridas para la existencia del acto (por ejemplo, la EP en el contrato
de compraventa de bienes raíces).
REQUISITOS DE VALIDEZ
Son aquellos necesarios para que éste tenga una vida sana y produzca sus efectos en forma estable.
La omisión de un requisito de validez no impide que el acto nazca; que produzca sus efectos. Pero
nace enfermo, con un vicio que lo expone a morir si es invalidado.
¿Cuáles son?
La voluntad exenta de vicio.
El objeto lícito.
La causa lícita.
La capacidad.
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Son aquellos que para su nacimiento requieren la Son aquellos que para su nacimiento requiere de la
manifestación de voluntad de una sola parte. manifestación de voluntad de dos o más partes.
Ejemplos: Al acto jurídico bilateral se le denomina convención
Testamento. ya que requiere la manifestación de dos o más
Oferta y Aceptación. voluntades como por ejemplo en los contratos.
Reconocimiento de un hijo. Ejemplos:
Renuncia a los derechos. Sociedad.
Confirmación (acto por el cual se sanea la Donación.
nulidad relativa). Compraventa.
Revocación. Arrendamiento.
Aceptación y repudiación de la herencia o Promesa.
legado.
Ocupación.
IMPORTANTE
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2. Atendiendo a si el acto jurídico para producir sus efectos requiere o no la muerte del autor o
de una de las partes:
Son aquellos que no requieren naturalmente la Son aquellos que requieren la muerte del autor o de
muerte del autor o de una de sus partes. una de sus partes.
Es la regla general de los actos jurídicos. Ej.
Testamento (artículo 999),
mandato destinado a ejecutarse después
de la muerte del mandante (artículo 2169).
3. Atendiendo a la utilidad o beneficio que reporta el acto jurídico para quienes lo ejecutan:
Son aquellos que se celebran en beneficio exclusivo Son aquellos que se celebran teniendo en
de una persona o parte. consideración la utilidad o beneficio de ambas
partes.
Son aquellos que producen sus efectos de Son aquellos que sus efectos están subordinados a
inmediato y sin limitaciones. una modalidad.
*Modalidades: cláusulas que se incorporan a un acto jurídico con el fin de alterar sus efectos
normales. Las principales son la condición, el modo y el plazo. La doctrina agrega la representación
y la solidaridad.
Son aquellos que atañen al estado de las personas o Son aquellos que tienen por finalidad la adquisición,
a las relaciones del individuo dentro de la familia. modificación o extinción de un derecho pecuniario.
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Son aquellos que subsisten por sí mismos, sin Son aquellos que para poder subsistir necesitan de
necesidad de otro acto que les sirva de sustento o un acto principal que les sirva de sustento o apoyo,
apoyo. al cual acceden. Se clasifican en:
a) De garantía:
Cauciones: se constituyen para asegurar el
cumplimiento de una obligación principal, de tal
manera que no pueden subsistir sin ella (artículo
46).
Ej. Prenda, hipoteca, fianza.
b) Dependientes:
No tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de
una obligación.
Ej. Capitulación matrimonial.
Son aquellos que están sujetos a la observancia de Son aquellos que no están sujetos a requisitos
ciertas formalidades especiales requeridas para la externos o formales.
existencia misma del acto, o para su validez.
Son aquellos que están reglamentados por la ley, Son aquellos que no están previstos por la ley, pero
que señala el supuesto de hecho al cual atribuye pueden adquirir existencia jurídica como
efectos jurídicos y determina éstos. consecuencia de la autonomía privada.
Si se conforman con la ley, el orden público y las
buenas costumbres, producen los efectos queridos
por las partes, rigiéndose, en lo no previsto por ellas,
por las reglas generales aplicables a los actos y
declaraciones de voluntad.
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CONCEPTO
La voluntad consiste en el libre querer interno de hacer o no hacer alguna cosa.
REQUISITOS
2. DEBE SER SERIA, en el sentido de perseguir efectivamente un fin reconocido o tutelado por
el derecho.
La voluntad es seria cuando existe el propósito de producir un efecto práctico sancionado
por el derecho.
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EL SILENCIO
Puede ocurrir que una persona, enfrentada a un hecho determinado, adopte lo que se llama una
conducta omisiva, constituida por hechos negativos. Es decir, no formula una declaración o ejecuta
una conducta concluyente, limitándose a guardar silencio. Se produce, en tal caso, un silencio o
reticencia de quien, teniendo la posibilidad de obrar en un determinado sentido, no lo hace.
Regla general
El silencio NO ES manifestación de voluntad en ningún sentido.
Excepciones
1. LA LEY puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad.
Art. 1233 CC: silencio negativo.
El asignatario que está constituido en mora de declarar si acepta o repudia una
herencia, se presume por la ley que repudia.
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las buenas costumbres, la voluntad individual, además de ser soberana en el ámbito de las relaciones
humanas, lo es también con respecto al ordenamiento jurídico”.
•El hombre es libre para obligarse o no; y si lo hace, es por su propia voluntad.
1.
•El hombre es libre para renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su
beneficio, con tal que mire el interés individual del renunciante y que la ley no prohiba su
2. renuncia.
•El hombre es libre para determinar el contenido de los actos juridicos que celebre.
3.
•Como consecuencia de que tanto la celebración de un acto jurídico como el contenido que
se atribuya al mismo son fruto de la voluntad del hombre, cada vez que surjan dudas en
4. torno al significado o a las consecuencias de sus manifestaciones, debe indagarse por la
intención o querer real, esto es, lo que efectivamente la parte o las partes perseguían.
EL CONSENTIMIENTO
La voluntad en los actos jurídicos bilaterales toma el nombre de consentimiento.
Consentimiento: acuerdo de voluntades de las partes, necesario para dar nacimiento al acto
jurídico bilateral.
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IMPORTANTE
De las citadas disposiciones se desprende que para la formación del consentimiento en los
actos jurídicos bilaterales se requiere de la concurrencia de dos actos sucesivos:
OFERTA ACEPTACIÓN
LA OFERTA
Es el acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada
convención.
Debe cumplir con los requisitos de existencia y validez que establece la ley.
Supone una manifestación de voluntad seria.
Debe ser completa: cuando se formula en términos tales que basta con la simple
aquiescencia de la persona a quien la oferta se ha dirigido para que la convención propuesta
se perfeccione.
CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA
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LA ACEPTACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN
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a. Si la oferta es verbal
La aceptación se da en tiempo oportuno sólo si el destinatario manifiesta su
conformidad tan pronto advierte que las palabras, gestos o señales de la persona con
quien se encuentra en comunicación contienen la proposición de celebrar una
convención.
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CONCEPTO
Conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, modifica, transfiere o extingue.
Es lo querido por el autor o por las partes del acto jurídico.
En estricto derecho, el objeto del acto jurídico es la obligación que genera con él. “Pero
corrientemente”, se suele entender por objeto el “contenido de la prestación” que nace de la
obligación.
TIPOS DE OBJETO
1. Objeto del acto jurídico: son los derechos y obligaciones creados por el acto jurídico.
2. Objeto de las obligaciones: son una o más cosas que se trata de dar (cosa), hacer o no hacer
(hecho), o sea la prestación debida.
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Requisitos del objeto, cuando recae en una cosa (cuando se trata de dar)
Requisitos del objeto, cuando recae en un hecho (cuando se trata de hacer o no hacer algo)
El objeto licito
La ley ordena que el objeto además sea licito, y la ley se encarga de detallar cuando estamos ante
un “objeto ilícito” y son los siguientes casos (1462 a 1466).
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a) Enajenación de las cosas incomerciables: (1464 Nº1) son aquellas cosas que no
pueden ser objeto de relaciones jurídicas por los particulares (no puede existir ni
derecho real ni personal).
Y son las siguientes las cosas comunes a todos los hombres (alta mar y el aire); los
bienes nacionales de uso público (plazas, calles, etc.) y las cosas consagradas al culto
divino.
ii. La doctrina mayoritaria dice que este numeral abarca, además del embargo
propiamente tal, las medidas precautorias de prohibición de enajenar y gravar
bienes, el secuestro, retención y la prohibición judicial e ejecutar y celebrar
actos y contratos de bienes determinados.
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d) Enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce
del litigio: (1464 Nº4) estas son las cosas muebles e inmuebles sobre cuyo dominio
se discuten en un juicio las partes. No basta con el litigio, el juez debe decretar
prohibición de enajenar (esta disposición esta demás, ya que el número anterior la
comprende).
7. Actos prohibidos por la ley: (es la regla general del objeto ilícito) la sanción es de nulidad
absoluta.
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CONCEPTO
La causa es el motivo jurídico que induce al acto o contrato.
TIPOS DE CAUSA
•Estipulaciones del acto o contrato (palabras o frases del acto o las partes).
CAUSA
MATERIAL
•Fin o motivo por el cual se celebra el acto o contrato. (el Código Civil al hablar de
la causa, se está refiriendo a esta causa final. Siguiendo así al derecho natural).
CAUSA
FINAL
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REQUISITOS DE LA CAUSA
1. Real
Tiene que efectivamente existir, y la causa no será real cuando es inexistente, cuando es
falsa por incurrir las partes en un acto simulado o cuando erróneamente se cree que hay
causa sin haberla.
2. Licita
El Código establece que hay causa ilícita cuando está prohibido, es contrario a las buenas
costumbres o al orden público.
FRAUDE A LA LEY
Conjunto de actos que, considerados en forma individual, se miran como lícitos, pero que realmente
tienen una causa ilícita porque han sido celebrados con un fin ilícito y preciso.
PRUEBA DE LA CAUSA
Como no es necesario expresarla, se puede concluir que se presume.
Pero si alguien alega que un acto o contrato carece de causa real e ilícita, corresponde a quien alega
tal hecho probarla.
LA CAUSA SIMULADA
Consiste cuando las partes, de común acuerdo, para inducir a error a los terceros, señalan a la
convención una causa que es falsa.
Simulación relativa: esto es cuando si hay una causa falsa señalada por las partes para
inducir a error a los terceros, pero existe una causa real y también licita no expresada, el
acto es “valido” (si la causa real en este caso es ilícita, por supuesto que el acto es “nulo”).
CONCEPTO
Requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos, por
disposición de la ley.
Entre formalidad y solemnidad hay una relación de género y especie. La formalidad es
el género y la solemnidad es la especie.
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CLASIFICACIÓN
2. Formalidades habilitantes
Requisitos externos exigidos por la ley, en atención a la calidad o estado de las personas que
ejecutan o celebrar el acto o contrato. (habilitantes porque habilitan a los incapaces para
actuar en la vida jurídica).
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Fundamento
La ley velando por los intereses de los relativamente incapaces, exige cumplir formalidades
para integrar su voluntad.
Clasificación
a) Autorización: consiste en el permiso del representante legal o de la autoridad
judicial para que celebre el acto o contrato
3. Formalidades de publicidad
Son los requisitos externos exigidos por la ley para poner en conocimiento de los terceros
la ejecución de un acto o contrato o en algunos casos para que sea eficaz para esos terceros.
Clases de formalidades:
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El efecto del acto jurídico es la relación jurídica que engendra (derechos y obligaciones).
b. Las Partes
Son aquellos que personalmente o representados, concurren a la formación del acto
jurídico (a ellos el acto jurídico produce sus efectos).
c. Los terceros
Toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación
del acto (cuando su voluntad no ha sido determinante para crear el acto).
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ACEPCIONES
Sentido amplio: cuando no genera sus efectos propios o deja de producirlos por cualquier
causa.
Sentido restringido: cuando un acto jurídico existente y valido, pero que no produce efectos
a consecuencia de un hecho posterior a la ejecución o celebración, ajeno al acto mismo
(resolución, revocación, caducidad, inoponibilidad).
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PARALELO
INEXISTENCIA NULIDAD
Aprovecha a todo interesado en ella Sólo a los que en cuya parte se ha decretado
(efectos relativos).
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LA NULIDAD
CLASES DE NULIDAD
Concepto Concepto
Sanción civil impuesta a los actos ejecutados o Sanción civil impuesta a los actos ejecutados o
celebrados con omisión de un requisito exigido celebrados con prescindencia de un requisito
por la ley para el valor de un acto jurídico, en exigido por la ley para el valor de un acto
consideración a su naturaleza o especie. jurídico en atención a la calidad o estado de las
partes que lo ejecutan o celebran.
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La Representación
Consiste en una modalidad del acto o contrato, en virtud de la cual, lo que una persona ejecuta o
celebra a nombre de otra, estando facultada por ésta o por la ley para representarla, se radica en el
patrimonio de la segunda.
Consagración legal
Art. 43 CC: Son representantes legales de una persona el padre o la madre, el adoptante y
su tutor o curador.
Art. 1448 CC: Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o
por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si
hubiese contratado él mismo.
Naturaleza jurídica
En Chile se sigue la teoría de que la representación es una “modalidad” del acto jurídico, ya que
consiste en una modalidad en virtud del cual los efectos del acto o contrato ejecutado o celebrado
por una persona (representante) en nombre de otra (representado) se radican directa e
inmediatamente en el representado.
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Representación Mandato
a) Representación legal
Son aquellas que establece la ley art. 43 padre o la madre, adoptante y su tutor o curado.
Esta lista no es taxativa, además está el juez en ventas forzadas, el partidor representa a los
vendedores, el síndico en la quiebra representa al fallido.
b) Representación voluntaria
Esta se puede clasificar en 2 formas:
Mandato: ya nos remitimos a este contrato.
Ratificación: acto por el cual una persona acepta ser afectada por un acto jurídico
que inicialmente le era inoponible, equivale a un mandato a posteriori. (ejemplo
agencia oficiosa y es ratificado por el interesado).
Efectos de la representación
Los derechos obligaciones del acto se radican en el patrimonio del representado como si hubiera
contratado el mismo.
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ERROR
Ignorancia o falso concepto que se tiene de la realidad o de una norma de derecho.
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2. ERROR SUSTANCIAL
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3. ERROR ACCIDENTAL
4. ERROR EN LA PERSONA
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ERROR COMÚN
Es el error compartido por numerosas personas, en tal caso “no” vicia el consentimiento, se
considera “valido”.
LA FUERZA
Es la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar o
celebrar un acto o contrato.
Clases de fuerza
2. Debe ser grave: es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio,
tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Prueba de la fuerza
La debe probar quien la alega, con cualquier medio probatorio.
Temor reverencial
No vicia la voluntad o el consentimiento el solo temor de desagradar a las personas a quienes se
debe sumisión y respeto.
Sanción de la fuerza
Nulidad Relativa, por tanto, susceptible de declararse nulo.
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EL DOLO
Elementos
del dolo
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Sin embargo, si el dolo “ya aconteció” la parte afectada tiene libertad para perdonarlo. Art.
12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al
interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.
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LA LESIÓN
Es el perjuicio que una parte experimenta en un contrato conmutativo, cuando recibe de la otra
parte un valor sustancialmente inferior al de la prestación que el primero a su vez suministra
(desigualdad en los valores de las prestaciones de uno y otro contratante).
Esta debe ser enorme para que el derecho la proteja.
Naturaleza jurídica
Es un vicio objetivo, no es un vicio del consentimiento, ya que no interesa la intencionalidad de los
contratantes, sino que se reduce a una cuestión de cifras.
Antes se enumeraba como vicio del consentimiento, (proyecto de 1853) ahora se borró,
demostrando que no es un vicio del consentimiento.
La sanción es diversa, y tiende a evitar el perjuicio restableciendo la equivalencia (en cambio
los vicios del consentimiento son sancionados con la nulidad relativa).
Sanción
No es siempre la misma, puede acarrear la nulidad relativa, pero el litigante afectado puede
impedirla, reduciendo la desproporción de las prestaciones.
Reglas de la capacidad
a. La capacidad es la regla general y la incapacidad es la excepción. No hay más incapaces que
aquellos que señala la ley.
b. Las normas que regulan la capacidad son de orden público.
c. La capacidad debe existir al perfeccionarse el acto jurídico.
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2. Relativamente incapaces: son aquellos que tienen voluntad, pero les falta experiencia o
prudencia en el actuar. Pueden actuar por sí mismo, pero siempre con la autorización previa
del representante del incapaz.
Son:
los menores adultos y
disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.
a. Los dementes: son todos los que tengan de un modo permanente sus facultades mentales
sustancialmente deterioradas, se encuentran privados de razón.
Efectos
Hay que distinguir:
Los actos realizados después de estar interdicto: todos estos actos realizados por el
demente son todos “nulos”.
Los actos realizados antes de estar interdicto: todos los actos realizados son “validos”, salvo
que se acredite que al ejecutarlos ya estaba demente.
b. Los impúberes: (pubertad, es aptitud para procrear) son los hombres menores de 14 años y las
mujeres menores de 12 años.
Clasificación
Infantes: son los hombres o mujeres que no han cumplido los 7 años.
Impúberes propiamente tal: son los hombres y mujeres desde los 7 años hasta los 14 años
hombres y 12 años las mujeres.
c. Los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender: el fundamento, es porque no hay
mínima certeza de la voluntad del individuo.
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Como actúan
Personalmente, pero autorizados por sus padres o guardador.
A través de sus representantes legales.
Excepcionalmente, por sí solo sin autorización. (ejemplos administrar y gozar de su peculio
profesional o industrial; disponer de sus bienes por testamento y reconocer hijos; adquirir
la posesión de bienes muebles; para actuar como mandatario).
b. Los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo: son aquellos que no son
prudentes en administrar lo suyo.
La interdicción puede ser definitiva o solo provisoria, mientras se decide la causa.
Efectos
Antes del interdicto: son los actos válidos.
Después del interdicto: son todos nulos.
Incapacidades particulares
Son prohibiciones particulares que la ley ha impuesto a determinadas personas, para ejecutar o
celebrar ciertos actos jurídicos.
La sanción: no acarrea una sanción uniforme y para determinarla hay que atender a la
norma si es prohibitivas (nulidad absoluta por objeto ilícito) o imperativa (regla general será
la nulidad relativa, aunque puede existir otra sanción especifica).
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SÍNTESIS BIENES
INTRODUCCIÓN
En la vida del derecho existen 2 grupos: “O están las Personas o están las Cosas”.
Para efectos de este curso, se debe hacer una distinción para tratar de determinar si existe alguna
diferencia entre la cosa y el bien (esto dado porque nuestro Código Civil los hace términos sinónimos
conforme a lo dispuesto en el artículo 5653); así las cosas, la doctrina ha querido buscar alguna
diferencia entre estos términos estableciéndose una relación de género/especie; en donde el
género es la cosa y la especie son los bienes.
Cosa (género): Aquello que ocupa un lugar en el espacio pudiendo ser percibida por los
sentidos o el intelecto.
Bienes (especie): Son aquellas cosas que prestan una utilidad al hombre siendo susceptibles
de apropiación.
Podríamos buscar una aproximación respecto de aquellas cosas que no tengan la calidad de bienes,
así pensar que existen ciertas cosas que no presten utilidad al hombre o no sean susceptibles de
apropiación; en consecuencia, la diferencia entre ambas es la apropiación que se puede tener de
ellas.
Ejemplo de cosa : El aire, el mar que no se puede apropiar de ellos;
Ejemplo de bienes : Una mesa, casa, celular, etc.
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Cosas Corporales: son aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por los
sentidos, como una casa o un libro.
Cosas Incorporales: consisten en meros derechos como los créditos o las servidumbres
activas (No tienen un ser real, pero se perciben por la inteligencia).
Son las que consisten en meros derechos personales (créditos) o derechos reales (servidumbres
activas).
DERECHOS REALES
COSAS
INCORPORALES
DERECHOS PERSONALES
CLASIFICACIÓN
DE LAS COSAS
BIENES MUEBLES
COSAS
CORPORALES
BIENES INMUEBLES
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Derechos reales de garantía: permiten utilizar las cosas indirectamente, por su valor de
cambio. Contienen la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenación y
obtener con el producto una prestación debida. (hipoteca o prenda).
Eficacia de los Es absoluto, se opone a todos. Es relativo, esto es, sólo se opone
derechos a la persona obligada.
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Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro (se
pueden clasificar en muebles e inmuebles; clasificación más importante).
BIENES MUEBLES
Art. 567 CC.
Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin cambio o detrimento de su sustancia.
Bienes muebles por naturaleza: (son las que calzan con la definición legal) y pueden ser
semovientes, o sea se trasladan de un lugar a otro por sí mismas; inanimadas, o sea solo se
mueven por una fuerza externa.
Bienes muebles por anticipación: son las cosas inmuebles, que para efectos de constituir
derechos sobre ellas, se reputan muebles aun antes de la separación del inmueble (madera
de un bosque).
BIENES INMUEBLES
Art. 568 CC. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un
lugar a otro sin alterar su naturaleza; como las tierras y minas y las que adhieren permanentemente
a ellas, como los edificios, los árboles.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
Inmuebles por naturaleza: (son las cosas que calzan con la definición).
Inmuebles por adherencia: son aquellas cosas que se adhieren permanentemente a un
inmueble por naturaleza (un árbol) o a otro inmueble por adherencia (manzana que pende
de un árbol).
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Inmuebles por destinación: son aquellas cosas “muebles” que la ley reputa inmuebles por
una ficción, al estar destinadas permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un
inmueble, no obstante, de que puedan separarse sin detrimento (ejemplo las sustancias
fertilizantes o abonos que existen en una finca y destinada para mejorar la finca).
Cuando cesa un inmueble por destinación: desde que se separan con el objeto y se da
diferente destino.
Se concibe como un “derecho real”. Aunque no solo hay dominio sobre las cosas corporales,
sino que también sobre los incorporales, derechos reales o personales. (Art. 583. Sobre las
cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la
propiedad de su derecho de usufructo). La CPR también consagra esto Art. 19 Nº24.
El artículo 582 menciona 2 de las tres facultades (gozar y disponer). Esto es porque el uso
se entiende pertenecer al goce.
Hay libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, salvo los bienes
incomerciables.
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Una ley de quórum calificado, con interés nacional, puede establecer límites o requisitos
para la adquisición del dominio.
Se asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales.
Solo la ley puede establecer los modos de adquirir, de usar, gozar y disponer de la
propiedad.
Nadie puede ser privado de su propiedad, salvo a través de una ley de expropiación con
fines de utilidad pública, calificado por el legislador y con derecho a indemnización.
CARACTERÍSTICAS
•Por excelencia.
Es un
derecho real
•El dueño puede ejercer todas las facultades sobre la cosa y de manera arbitraria
Es un sin que nadie se lo pueda impedir, dentro de los limites naturales que es la ley y
derecho el derecho ajeno.
absoluto
•Por su esencia supone un titular único, facultado para usar, gozar y disponer de la cosa.
Esto no se opone a la Copropiedad, ya que en esta no pueden hay dos derechos de
Es un propiedad independientes sobre una cosa, sino que cada uno de los comuneros tiene un
derecho
exclusivo
parte del derecho de propiedad.
•El dominio no está sujeto a limitaciones de tiempo y puede durar tanto como la
Es un cosa, en sí mismo no lleva caducidad y subsiste independiente del ejercicio que
derecho haga el titular de su dominio.
perpetuo
1. Facultades materiales
Son aquellas que se realizan mediante actos materiales, que permiten el aprovechamiento
del objeto del derecho. Son: el uso, el goce y la disposición.
2. Facultades jurídicas
Las que se realizan a través de actos jurídicos.
Es la disposición.
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Es la que habilita para apropiarse de los frutos y los productos que da la cosa
(el fundamento para la adquisición de los frutos y productos es por la
“accesión”.)
Goce Los frutos: son los que la cosa da periódicamente, con o sin ayuda de
la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria.
Facultades jurídicas
Las que se realizan a través de actos jurídicos
Facultad de disposición jurídica: es el poder del sujeto para desprenderse del derecho que
tiene sobre la cosa (sea o no a favor de otra persona y por acto entre vivos o por un acto de
causa de muerte).
Son formas de disposición: la renuncia, el abandono y la “enajenación”.
Enajenación
Hay dos sentidos para dar un concepto, ya que el código a veces se atiende a uno y a veces
a otro:
Sentido amplio: la enajenación es todo acto de disposición entre vivos, en donde
transfiere su derecho a otra persona, o constituye un derecho real a favor de un
tercero, que viene a limitar el derecho del propietario.
Capacidad de disposición: esta es la aptitud general del sujeto para disponer libremente de
sus derechos (se asimila a la capacidad de ejercicio)
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CLASES DE PROPIEDAD
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Establecidos en la ley
Derecho Personal: para adquirir un derecho personal, por regla general, basta con el solo
contrato o acto constitutivo.
Derecho Real: para adquirir un derecho real, además del contrato o acto constitutivo es
necesario, un modo de adquirir.
Título: es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio
u otro derecho real.
Modo de adquirir: es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del
dominio u otro derecho real.
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Ocupación: solo se pueden adquirir las cosas corporales muebles (todos los inmuebles
tienen dueño).
Tradición: permite adquirir todas las “cosas corporales muebles e inmuebles” y todas las
“cosas incorporales reales o personales”. No procede eso si respecto los derechos
personalísimos (salvo el derecho real de uso y habitación, pero cuando este nace, luego no
procede).
Sucesión por causa de muerte: se puede adquirir “todas las cosas corporales e
incorporales”, sino también “las universalidades jurídicas” (todo el patrimonio transmisible
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Requisitos
1. Que se trate de cosas que no pertenecen a nadie (sea porque nunca han tenido dueño;
animales bravíos o salvajes) o (sea porque lo tuvieron y dejaron de tenerlo; monedas que se
arrojan a la multitud).
2. Que la adquisición de las cosas no esté prohibida por las leyes chilenas o por el derecho
internacional (por ejemplo, hay ciertos animales que pueden ser adquiridos en ciertas
épocas).
Naturaleza jurídica
Se discute si es un modo de adquirir o es una simple extensión del dominio. Algunos dicen que es
solo un modo, otros que es extensión del dominio y otros la ecléctica, dicen que la accesión discreta
es una extensión del dominio y la accesión continua es un modo de adquirir.
El código civil sigue la doctrina que es un “modo de adquirir” (Art. 588 y 643).
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Clases de accesión
Frutos: son las cosas que periódicamente y sin alteración sensible de la sustancia produce
una cosa.
Productos: son las cosas que derivan de la cosa-madre, pero sin periodicidad o con
disminución de la sustancia de esta última.
Principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal: el dueño de la cosa principal se hace dueño
de la cosa accesoria.
Aluvión: es el aumento que recibe la ribera del mar, de un rio o lago; por el lento,
imperceptible y definitivo retiro de aguas. El dominio del terreno pertenece a los
propietarios riberanos por compensación al riesgo de ser colindantes con el agua.
Excepcionalmente, pertenecerá al Estado.
Avulsión: parte del suelo, arrancada por una avenida u otra fuerza natural violenta, que es
transportada por el agua a un predio inferior. El dueño del predio de donde la parte ha sido
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a) El rio se carga a una de las riberas, dejando la otra en seco o bien cambia totalmente
de cauce, abandonando enteramente el anterior (el lugar que queda descubierto es
de los propietarios riberanos)
b) El rio cambia enteramente de cauce, para repartir el dominio se traza una línea
longitudinal, que divide el cauce en dos partes iguales, y así accede a las heredades
contiguas.
Requisitos: las islas no deben pertenecer al Estado (deben formarse en ríos o lagos no
navegables por buques de más de 100 toneladas) y debe ser de forma definitiva.
1. Su formación produce por abrirse el rio en dos brazos que después vuelven a
juntarse (dueños los vecinos contiguos).
2. Se forma en el lecho del rio, sin que este vuelva a juntarse (son dueño los que estén
más cerca de la isla nueva).
3. Se forma una isla dentro de un lago (son dueños los que estén más cerca de la isla).
Adjunción: aquella que se produce cuando dos cosas mueles pertenecientes a diferentes a
diferentes dueños se juntan una a otra, pudiendo separarse y subsistir cada una después de
separada (se coloca un espejo propio en marco ajeno).
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Es una conveción, esto es, un acto jurídico bilateral que hace extinguir o
transferir derechos y obligaciones. No es un contrtao, porque no los crea.
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Hay diferencias fundamentales y que hay que tener en claro (el código en varios artículos confunde
estos conceptos)
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Títulos traslaticios de dominio: Art. 703 Son translaticios de dominio los que por su
naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre
vivos.
Casos de títulos traslaticios: compraventa, permuta, donación, mutuo, etc.
Validez del título: el título no debe adolecer de nulidad, pero no queda claro cuál
es el efecto si el título es nulo (o si no hay), la doctrina mayoritaria cree, que el
efecto es que no se adquirió el dominio por el adquirente, pero si dejo a este en
posesión.
Adquisición del dominio por el tradente, con posterioridad a la tradición: en tal caso
se entiende que la trasferencia del dominio ha operado desde el instante en que se
hizo la tradición.
Inmediatamente de celebrado el contrato; hay que tener presente que puede ser que en el título se
haya establecido un plazo o una condición o si hay algún decreto (resolución) judicial que impide la
tradición (por ejemplo, un embargo).
Esta dependerá si es un derecho real mueble, inmueble, derechos personales o derecho real de
herencia.
Formas:
Real: es la que se hace físicamente o materialmente, entregando la cosa el tradente al
adquirente, sea permitiendo el primero al segundo la aprensión material de la cosa tradida y
manifestando uno la voluntad de transferir y el otro la voluntad de adquirir.
Ficta: es la que se hace por medio de una ficción, símbolo o señal que representa la cosa
tradida y la pone en poder o acción del adquirente.
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Entregando las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que está‚ guardada
la cosa
Dicen que es la forma de tradición simbólica por excelencia.
Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble
como mero tenedor
Llamada “tradición por breve mano”, consiste cuando el dueño de la cosa la vende o la dona,
etc. al que la tenía como mero tenedor.
Regla general
Art. 686 CC.
Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la “inscripción del título” en el Registro
del Conservador de Bienes Raíces.
Excepción: la tradición del derecho real de servidumbre que se realiza, por escritura pública,
en la que el tradente expresa constituirlo y el adquirente aceptarlo.
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1. Requisito para la posesión: Art. 724. Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse
por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino
por este medio.
2. Prueba la posesión: Art. 924. La posesión de los derechos inscritos se prueba por la
inscripción y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es
admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla.
3. Garantía de conservar la posesión: Art. 728. Para que cese la posesión inscrita, es necesario
que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en
que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial. Mientras
subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no
adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente.
Art. 2505 CC.
Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces,
o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni
empezará a correr sino desde la inscripción del segundo.
1. Tipo de registro: existen dos tipos de registros el personal (se organiza tomando como pauta
los nombres de las personas a quienes afecta a cada anotación o inscripción) y el real (es
aquel que se lleva por predios). En Chile opera el registro personal.
3. Libros que lleva el CBR: lleva una serie de libros relacionados con el registro de comercio,
aguas, prenda agraria, prenda industrial, de ventas a plazo y prenda.
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Índice General: es aquel libro que permite (junto con los demás índices de cada
libro) el funcionamiento del sistema, en cuanto mediante él se ubican las
inscripciones y así reconstituir la historia de los inmuebles.
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Subinscripciones
Son aquellas que se realizan para la rectificación de errores, cancelaciones de inscripciones y se
efectúan al margen derecho de la hoja de registro correspondiente.
a. Entrega del título: se entiende como el instrumento en el que consta el crédito, vale decir,
el documento en el que se encuentra escriturado.
b. La tradición de los derechos personales, es un acto solemne, debe anotarse en ese título el
traspaso del derecho, designar al cesionario y debe llevar firma del cedente.
Observaciones
a. De la definición legal, desprendemos que hay dos tipos de prescripción la adquisitiva (modo
de adquirir, la que estudiaremos) y la extintiva (modo de extinguir las obligaciones, se
estudiara después).
b. Se critica donde se encuentra ubicada y que se reglamenta conjuntamente los dos tipos de
prescripciones, se dice que se encuentra ahí para ratificar y determinar una certidumbre a
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los derechos. Además, hay normas comunes que reglamentan a los dos tipos de
prescripciones.
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Es un modo de adquirir el dominio de las cosas comerciables ajenas, por haberlas poseído
durante cierto tiempo, concurriendo los demás requisitos legales (fundamentalmente, que se
trate de una posesión útil y que no haya operado interrupción o suspensión).
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Todo hecho que, destruyendo una de las condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva hace
inútil todo el tiempo transcurrido.
1. Interrupción natural: consiste por todo hecho material, sea del hombre (se deja de poseer,
porque otro empieza en posesión) o de la naturaleza (se hace imposible el ejercicio de actos
posesorios) que hace perder la posesión de la cosa.
Caso especial: si se recupera legalmente la posesión en el caso de un hecho material
por el hombre, se entenderá que no hubo nunca interrupción.
2. Interrupción civil: es todo recurso judicial, intentado por el que se pretende verdadero
dueño contra el poseedor.
3. Efectos de la interrupción: hace perder todo el tiempo anterior que se lleva de posesión.
Si se continua en posesión empezara a prescribir de nuevo.
Requisitos
1. Además de los requisitos generales (cosa susceptible de prescripción, posesión y transcurso
del plazo).
2. Que la posesión sea regular.
3. Que el transcurso del plazo sea de 2 años para los muebles y 5 años para los inmuebles (los
plazos de días continuos y completos. No se suspende en días feriados).
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Fundamento
Es la injusticia que supondría dejar correr tal prescripción contra personas que se encuentran
imposibilitadas de defender por sí mismas sus derechos.
b. La mujer casada en sociedad conyugal, mientras dure ésta (respecto a los bienes sociales y
bienes propios que administra el marido. No corre prescripción alguna a favor de algún
tercero que entre en posesión de los bienes mencionados).
c. La herencia yacente (se discute que, si es persona jurídica, pero no es así, el que posee es el
heredero).
Requisitos
1. Además de los requisitos legales (cosa susceptible de prescripción, posesión y transcurso
del plazo).
2. Que la posesión sea irregular.
3. Que el transcurso de la posesión sea de 10 años.
Corre contra toda persona y no se suspende; y es indiferente que la persona contra quien se
prescribe este o no presente.
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Efectos de la prescripción
El efecto esencial es adquirir el dominio al poseedor, la adquisición se produce retroactivamente, se
reputa dueño a contar desde que empezó a poseer.
Observaciones
Los elementos esenciales en toda la posesión, el corpus y el animus.
El poseedor puede tener la cosa bajo su dependencia inmediata (tenga la cosa por sí
mismo); o puede tenerla otra persona, pero a nombre del poseedor, o sea un mero tenedor
(por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él).
Se presume que todo poseedor es dueño, sin perjuicio que un tercero pueda probar lo
contrario (presunción simplemente legal).
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Naturaleza jurídica
En nuestro Código, se orienta a concebir la posesión como un “hecho”. Hecho que se encuentra
protegido por el derecho.
Elementos de la
Corpus
posesión
Ánimus
ELEMENTOS DE LA POSESIÓN
Animus: consiste en la voluntad especial en tener la cosa como dueño, con la intención de
tener la cosa para sí.
Dominio Posesión
El dominio es una relación jurídica. La posesión es un hecho.
El dominio solo se puede adquirir a través de un La posesión se puede adquirir a través de uno o
solo modo de adquirir. varios títulos.
El dominio está protegido por la acción La posesión está protegida por las acciones
reivindicatoria. posesorias.
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Ventajas de la posesión
Nos sirve para adquirir por prescripción, el poseedor se reputa dueño, se protege por las acciones
posesorias (y algunos casos por la acción reivindicatoria, llamada publiciana).
Clases de posesión
Posesión útil: son aquellas posesiones que si nos conducen a la prescripción adquisitiva.
a. Posesión regular: es aquella que procede de justo título, ha sido adquirida de buena fe
y que si el título es traslaticio de dominio es necesaria la tradición.
b. Posesión irregular: es la que carece de uno o más de los requisitos de la posesión
regular.
Posesión inútil: son aquellas posesiones viciosas que no nos llevan a la prescripción
adquisitiva.
a. Posesión violenta: es la que se adquiere por la fuerza de manera actual o inminente
(física o amenazas).
b. Posesión clandestina: es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para
oponerse a ella.
JUSTO TÍTULO
No lo define la ley, solamente enumera taxativamente los títulos no justos.
Concepto de título
Todo hecho o acto jurídico mediante el cual una persona puede entrar en posesión de cierta
cosa.
Causa o antecedente de la posesión que, exento de vicios, conduce generalmente a la
prescripción.
Características
Debe tener aptitud suficiente para atribuir el dominio, debe ser verdadero, debe ser válido.
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Títulos constitutivos de Son los que dan origen al dominio, sirven para constituirlo
dominio originariamente con prescindencia del antecesor. (la ley les atribuye
el rol de títulos a los modos originarios y estos son la ocupación,
accesión y la prescripción).
Títulos traslaticios de Son los que, por su naturaleza, sirven para transferir el dominio (sirven
dominio como antecedente para que opere un modo de adquirir. Por eso estos
constituyen un título para poseer).
LA BUENA FE
Momento de la buena fe
En chile el ordenamiento solo exige para la posesión regular que esta haya sido “adquirida” de
buena fe, si con posterioridad se pierde, no hará perder la posesión regular.
TRADICIÓN
Se agregará este requisito a la posesión regular, cuando el título es traslaticio de dominio, ya que
los títulos traslaticios solo confieren derechos personales, siendo imprescindible la tradición para
colocar la cosa en poder del adquirente.
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Es aquella que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular. Pero debe tener por
supuesto los elementos básicos de toda posesión (corpus y animus).
Habilita para adquirir por prescripción Habilita para adquirir por prescripción
ordinaria. extraordinaria.
El poseedor regular se puede hacer dueño de El poseedor irregular debe restituir los frutos.
los frutos, cuando es vencido por la demanda
del verdadero dueño (dueño de los frutos hasta
que se le notifica la demanda).
La mera tenencia
Es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. (el mero
tenedor solo tiene el corpus, mas no el animus).
Derecho real: puede tener la mera tenencia en virtud de un derecho real. Como, por
ejemplo, el usufructuario, el que tiene sobre la cosa el derecho de uso o habitación, el que
tiene el derecho de prenda.
Derecho personal: puede tener la mera tenencia en virtud de “un título”, del cual emana,
por ende, un derecho personal que lo vincula con el dueño de la cosa. Como por ejemplo el
comodatario, el depositario y el arrendatario.
Características
Absoluta: se es mero tenedor respecto del dueño de la cosa como ante los terceros.
Perpetua: si el causante es mero tenedor, también lo son sus herederos, por regla general
(salvo que el causante legue la cosa que tenía como mero tenedor, en tal caso el legatario
entrará en posesión).
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Son aquellas que están destinadas a eliminar las perturbaciones al dominio ya consumadas (como
la reivindicatoria) u destinadas a prevenir un daño que se teme, que aún no se consuma (acciones
o interdictos posesorios).
1. Que la cosa sea susceptible de reivindicarse: la cosa debe ser singular (determinada y así
no cabe duda de su individualización); se pueden reivindicar cosas corporales, raíces o
muebles (excepción cosas muebles compradas en una feria, tienda almacén u otro
establecimiento en donde se vendan cosas de la misma clase); los derechos reales, pero que
signifique derechos corporales “singulares”.
2. Que el reivindicante sea dueño de la cosa: puede reivindicar el propietario (sea pleno o
nudo propietario).
3. Que el reivindicante este privado de la posesión de la cosa. (en relación a los inmuebles
inscritos, consideramos que la inscripción es única y suficiente prueba de posesión, por
tanto, no es procedente la pérdida de posesión, en consecuencia, el dueño debería entablar
“acción de precario” y la “querella de usurpación”).
a. Contra el que “dejo de poseer sea que este de buena o mala fe: siempre cuando el
poseedor enajena la cosa y se ha hecho imposible o difícil la persecución de la cosa se puede
accionar contra el que era poseedor (el que enajeno) hay que distinguir la buena o mala fe.
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Buena fe: el dueño en este caso exige para sí el precio que recibió el poseedor al
enajenarla. (el reivindicador al aceptar el precio, confirma la enajenación).
Mala fe: en este caso además del pago del precio y de indemnizar todo perjuicio,
responderá de los frutos, deterioros y expensas de acuerdo a las reglas del poseedor de
mala fe vencido, en las prestaciones mutuas.
Medidas precautorias
Se tramita por juicio ordinario la acción reivindicatoria, por tal se puede solicitar medidas
precautorias con el objeto de asegurar los resultados del juicio.
Prestaciones mutuas
Principio de la reparación del enriquecimiento sin causa son las devoluciones e indemnizaciones que
recíprocamente se deben el reivindicante y el poseedor, cuando este es vencido en el juicio
reivindicatorio (al ser reglas generales se aplican a otras situaciones acción de petición de herencia,
acción de nulidad, acción resolutoria).
a. Restituir la cosa
Según el plazo que señale el juez.
Poseedor de mala fe: responde por los deteriores que por su hecho o culpa sufrió
la cosa (pero no por caso fortuito o fuerza mayor).
Poseedor de buena fe: responde por los deterioros cuando se aprovechó de los
mismos (taló bosques y vendió la madera de un predio).
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Conceptos mejora: es toda obra ejecutada para la conservación de la cosa, para aumentar
su valor o para fines de ornato o recreo.
Mejoras útiles: son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa. Estas se deben
reembolsar al poseedor de buena fe, esta se determina al momento en que son
ejecutadas.
El de mala fe no tiene derecho a que se le restituyan y solo puede llevarse los
materiales invertidos, siempre que estos puedan separarse sin detrimento de la
cosa reivindicada, y si, además, el reivindicante se niega a pagar el valor de dichos
materiales.
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CARACTERÍSTICAS
a. Acciones inmuebles.
b. Acciones reales.
d. Deben intentarse en cierto plazo, ya que recordemos que para tener acción de posesión hay
que tener 1 año de posesión, se concede el mismo plazo para interponer la acción por regla
general (debe interponerse antes de 1 año).
Prueba de la posesión
Para entablar la acción posesoria, fundamentalmente de probar:
1. Que el poseedor es tranquilo y no interrumpido por un año a lo menos (así recién tiene
acción posesoria).
2. Que se le ha arrebatado o turbado la posesión (luego de eso tiene por regla general 1 año
para interponer la acción).
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Querella de amparo: es la que tiene por objeto conservar la posesión de inmuebles o de los
derechos reales constituidos en ellos.
Objetivos
Que no se turbe la posesión.
Que se indemnicen los daños causados con los actos de perturbación.
Que sean concedidas las garantías contra el daño que se teme.
Objetivo
Recuperar la posesión y conseguir indemnización por los perjuicios ocasionados.
Denuncia de obra nueva: es aquella que tiene por objeto prohibir la construcción de obras
sobre el suelo del que se tiene la posesión, o impedir que el dueño del predio sirviente
construya obras que embaracen las servidumbres que está obligado a soportar el predio.
Denuncia de obra ruinosa: es aquella que tiene por objeto obtener la destrucción del edificio
ruinoso, o la reparación si procediera, y que el dueño rinda caución para indemnizar los daños
en caso de que el edificio se desplome (no solo edificios, también toda clase de construcciones
y árboles que se encuentran mal arraigados).
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NOCIONES PREVIAS
El concepto de obligaciones se desprende de la distinción entre derecho real y personal.
El derecho personal (crédito) y la obligación son las dos caras de una misma
medalla.
Cuando se mira desde la perspectiva del acreedor, se está frente a un derecho
personal, ya que puede exigir el cumplimiento de una prestación (obligación). En
cambio, cuando se mira desde la perspectiva del deudor, se está frente a una
obligación, ya que tiene que realizar una determinada prestación a favor del
acreedor.
Concepto de obligación
Vinculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una de ellas llamada deudor se
encuentra en la necesidad jurídica de realizar una determina prestación, la que puede consistir en
dar, hacer o no hacer alguna cosa en favor de otro llamado acreedor.
Es un vínculo jurídico entre personas determinadas en virtud del cual una se encuentra para
con la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa (el código no la define).
LOS SUJETOS
DEUDOR: es aquel que se encuentra en la necesidad
jurídica de realizar una determinada prestación en favor
de otro llamado acreedor.
EL VÍNCULO
Es la relación entre acreedor y deudor.
JURÍDICO
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Elementos de la obligación
1. Vinculo jurídico: es la relación jurídica que liga a una persona con otra.
2. Presencia de dos partes: el acreedor y el deudor (pueden ser una o muchas personas).
3. Objeto de la obligación: consiste en la prestación que debe hacer sea positiva (dar o hacer)
o negativa (no hacer).
Son los hechos o actos jurídicos que generan o producen obligaciones, esto es, desde dónde
emanan.
FUENTES TRADICIONALES
1. Contrato:
Art. 1438 CC.
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer
o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
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La Agencia oficiosa
Es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna
persona, se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos.
3. Delito: es un hecho ilícito, cometido con la intención de dañar (se caracteriza por el dolo).
Se caracteriza por la existencia de dolo.
Carece de importancia entre el delito y cuasidelito, ya que las consecuencias son
idénticas.
4. Cuasidelito: es un hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar (se caracteriza
por la culpa)
Se caracteriza por la existencia de la culpa.
Carece de importancia entre el delito y cuasidelito, ya que las consecuencias son
idénticas.
5. La ley: son aquellas obligaciones legales que no tienen otra fuente que la sola disposición
de la ley y tienen por ende un carácter excepcional.
I. SEGÚN SU OBJETO
Son aquellas en que el deudor debe efectuar Son aquellas en que al deudor se le impone un
una prestación (dar o hacer). En este caso para deber de abstención (no hacer).
demandar se necesita que este en mora. En este caso para demandar se necesita que
haya realizado la contravención.
Es la que tiene por objeto Es la que tiene por objeto la Consiste en que el deudor se
transferir el dominio o ejecución de un hecho abstenga de un hecho que de
constituir un derecho real. cualquier, material o jurídico. otro modo, seria licito
ejecutar.
Esta resulta de los contratos
que constituyen títulos
traslaticios de dominio, y estas
obligaciones se cumplen a
través de la tradición.
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Profesora de Lengua y Literatura USACH.
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Cuando estamos frente a un acreedor y un solo Cuando estamos frente a varios deudores o
deudor. varios acreedores.
Se subclasifica en:
Simplemente conjunta
(Regla general) cada acreedor solo puede
demandar su parte o cuota en el crédito y cada
deudor solo está obligado a pagar su cuota en
la deuda.
Solidaria
Cada acreedor tiene derecho a demandar el
pago total de la obligación y cada deudor está
colocado en la necesidad de satisfacer
íntegramente la prestación (pero en este caso
es divisible la obligación y solo es solidaria por
voluntad de las partes, disposición
testamentaria o por mandato legal).
Indivisible
Cada acreedor tiene derecho a demandar el
pago total de la obligación y cada deudor está
colocado en la necesidad de satisfacer
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Son aquellas que dan al acreedor acción contra Son aquellas que no dan derecho a exigir su
el deudor, derecho para exigir su cumplimiento, no confieren acción al acreedor.
cumplimiento. Sin embargo, si el deudor la cumple
voluntariamente, el acreedor está autorizado
por la ley para retener lo que el deudor le dio o
pago.
Es la que tiene existencia propia, puede Son aquellas que no pueden subsistir por si
subsistir por sí sola, independiente de otra solas y que suponen una obligación principal a
obligación. la que acceden y garantizan (se denominan
cauciones).
Son aquellas que producen los efectos Son aquellas que tienen un particular
normales propios de toda obligación. contenido que altera los efectos normales de
toda obligación (como por ejemplo condición,
plazo, modo, solidaridad, indivisibilidad,
carácter alternativo de las obligaciones,
clausula penal, representación, etc.)
Es aquella en virtud del cual el obligado Es aquella en que el obligado solo compromete
compromete la totalidad de su patrimonio determinados bienes.
embargable.
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Concepto
Son aquellas que no dan derecho a exigir su cumplimiento, pero que cumplidas voluntariamente
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado.
Son excepcionales, ya que la regla general es que se otorga acción al acreedor para exigir
su cumplimiento.
a) Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin
embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos; (son
obligaciones nulas).
La aplicamos solo a los menores adultos, ya que los disipadores no tienen suficiente
discernimiento.
Se tienen que descartar por tanto los incapaces absolutos, porque no tienen
suficiente juicio.
Tenemos que dejar en claro que para que estemos ante una obligación natural de
este tipo, la incapacidad relativa legal, tiene que ser declarada.
b) Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción; (obligación civil o perfecta que
después se degenera en natural).
Es lógico que se necesita sentencia judicial que declare prescrita la obligación.
c) Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que
produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que
no se ha otorgado en la forma debida; (son obligaciones nulas)
Son obligaciones nulas por omisión de requisitos formales establecidos en
consideración del acto mismo.
No basta cualquier causal de nulidad y esto es aplicable solo a los actos unilaterales
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d) Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba; (obligación civil o perfecta
que después se degenera en natural).
Son obligaciones perfectas pero demandado el deudor, el acreedor no logro
acreditar su existencia
Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es
necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus
bienes.
2. Las obligaciones naturales pueden ser novadas: consiste en que pueden reemplazarse por
una obligación civil o viceversa (no pueden ser compensadas porque la compensación exige
que sean las obligaciones actualmente exigibles)
3. Las obligaciones naturales pueden ser caucionadas “por terceros”: tienen pleno valor las
fianzas, hipotecas, prendas y clausulas penales constituidas por terceros para seguridad de
estas obligaciones.
GENERALIDADES
Normalmente las obligaciones son puras y simples y las modalidades son excepcionales, sin
embargo, en ciertos casos la ley subentiende la existencia de modalidades.
Por regla general todos los actos en principio admiten modalidades (excepcionalmente no
las admiten el matrimonio, legitima rigorosa, aceptación y repudiación de asignaciones,
reconocimiento de un hijo, etc.)
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Son aquellas que sus efectos se producen Son aquellas en que interviene una modalidad,
inmediatamente, una vez que se ha celebrado esto es una clausula restrictiva que se inserta
el acto o contrato. en un acto o contrato con la finalidad de
producir alterar sus efectos normales de una
obligación, ya sea en cuanto a su nacimiento, a
su ejercicio o en cuanto a su extinción.
Condición
Modalidades Plazo
clásicas
Modo
MODALIDADES
Modalidades Representación
doctrinarias
Solidaridad
c) No se presumen
Esto quiere decir que quien señala que existe una modalidad deberá probarlo.
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Elementos
Futuridad: el hecho debe ocurrir en el devenir, no en el pasado.
Excepcionalmente, el CC regula una condición de un hecho pasado en el artículo 1071.
En este caso hay que distinguir:
El acreedor condicional puede solicitar medidas conservativas, respecto del bien que está
sujeto a condición.
Consecuencias
El acreedor puede exigir el cumplimiento del derecho, porque ya se cumplió la condición.
Si el deudor paga, paga lo que debe y, por lo tanto, no podría después pedir la devolución.
Comienzan a correr los plazos de prescripción extintiva.
El deudor se puede constituir en mora.
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La Condición Resolutoria Ordinaria OPERA DE PLENO DERECHO, por el solo ministerio de la ley, sin
necesidad de una sentencia judicial que lo declare, ipso iure.
Procesalmente es muy importante, ya que, si esto opera de pleno derecho, no es necesaria una
acción previa que indique, mediante un juicio declarativo, que la persona no tenía el derecho.
Por lo tanto, puedo ejercer inmediatamente la ACCIÓN REIVINDICATORIA.
a. Pendiente
Puede exigirse el cumplimiento del respectivo acto por vía ordinaria o ejecutiva
(dependiendo del título).
Puede enajenarse y gravarse la cosa.
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b. Cumplida
En las restituciones no se comprenden los frutos.
Quedan sin efecto los actos de administración.
Valen las enajenaciones hechas a terceros de buena fe y no valen las de mala fe.
Sus efectos son universales, puede oponerse a las partes y a terceros a quien favorece la
resolución.
c. Fallida
Sus efectos son obvios, al fallar la condición, no existió absolutamente nada, consolidándose
los actos de disposición del deudor y caducando los del acreedor.
Características
Es una acción negativa
Porque algo no debe ocurrir, no se debe cumplir la obligación.
Es una acción potestativa
Porque depende de un hecho voluntario de una de las partes.
Es necesaria una sentencia judicial
No opera de pleno derecho, pues si lo hiciera, la subsistencia del contrato dependería del
contratante negligente.
Requisitos
Un contrato bilateral.
Aquel en que las partes contratantes se obligan recíprocamente.
Incumplimiento de la obligación imputable a una de las partes.
Es decir, que sea atribuible a dolo o culpa.
***Si ambas partes no cumplen su obligación, la jurisprudencia señala que procede la
resolución del contrato, pero ninguno puede pedir indemnización de perjuicios.
Que el otro contratante haya cumplido o esté llano a cumplir.
significa que a través de hechos positivos y reales demuestre una voluntad de querer
cumplir con la obligación.
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Efectos
Al no cumplir lo pactado, se ha realizado el hecho de la condición.
Se produce un derecho alternativo para la contraparte, pedir la resolución o el
cumplimiento del contrato y en ambos casos con indemnización de perjuicios (a través de
demanda judicial)
ASPECTOS PROCESALES
RESOLUCIÓN
Es el efecto de la condición resolutoria cumplida y que tiene por finalidad dejar sin efecto el acto o
contrato.
No se pueden ejercer de manera conjunta ambas acciones, porque SON INCOMPATIBLES entre sí.
Pero se pueden ejercer de manera subsidiaria, o sea la forma de interponerla es:
En lo principal: cumplimiento forzado.
En subsidio: resolución del contrato.
Ambas con indemnización de perjuicios.
La acción Resolutoria se podría enervar, de acuerdo al artículo 310 del CPC que establece lo que
son las EXCEPCIONES PERENTORIAS ANÓMALAS, que tienen por característica que se pueden
oponer durante la tramitación del juicio.
1. La transacción
2. Cosa juzgada
3. Prescripción
4. Pago efectivo cuando consta en documento escrito
Por tanto, si paga en primera o segunda instancia, paralizaría la acción resolutoria y el contrato
subsistiría, no se podría dejar sin efecto.
Es la condición resolutoria tacita “expresada”, o también como la condición de no cumplirse por una
de las partes lo pactado.
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Tiene una reglamentación en nuestro Código de manera particular, porque no está tratado
de manera general, sino que con ocasión del contrato de compraventa.
a) Pacto comisorio simple: aquel que se estipula que ha de resolverse el contrato en caso de
no cumplirse lo pactado (los mismos efectos que la condición resolutoria tacita ya que no
opera de pleno derecho).
2. Debe ser integro, o sea total, completo y suficiente (que extinga la deuda).
Los arts. 1877, 1878 y 1880 reglamente el pacto comisorio de carácter excepcional, pues
debe reunir dos condiciones fundamentales:
1. Estipularse en el contrato de compraventa.
2. Referirse al no pago del precio al tiempo convenido.
En materia de condiciones, la regla general esta precisada por las normas relativas a la
condición resolutoria ordinaria.
Es aquella que emana de una condición resolutoria, que requiere de una sentencia judicial para
dejar sin efecto un acto o contrato.
Características
Es una acción personal
La ejerce el contratante diligente que haya celebrado el contrato.
Recordemos que contra los terceros de mala fe, luego de destruir el contrato se puede
ejercer la acción reivindicatoria.
Es renunciable
En virtud del art. 12 del CC.
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Es mueble o inmueble
Según sea la cosa que se debe, importante para el tribunal competente.
Es prescriptible
Depende de si es condición resolutoria tacita o pacto comisorio.
a. Condición resolutoria tacita: (reglas generales) Prescribe en 5 años, corre desde que
se hizo exigible la obligación, se suspende la prescripción.
b. Pacto comisorio: (reglas especiales) prescribe en 4 años o el plazo estipulado por las
partes, no se suspende por ser prescripción de corto plazo y la prescripción corre
desde la fecha del contrato.
EFECTOS ENTRE LAS PARTES: cuando la resolución opera, nace de parte de los contratantes la
obligación de restituirse.
En cuanto a los frutos: Por regla general, los frutos no se deben restituir, excepcionalmente:
Cuando el donante lo haya dicho.
el testador
Partes lo hayan establecido
La ley así lo ha señalado
En cuanto a las mejoras que haya recibido la cosa: el acreedor condicional se hace dueño de ellas
sin tener que pagar más por ellas.
En cuanto a las disminuciones que haya sufrido la cosa:
En este caso, hay que distinguir:
Disminución por caso fortuito o fuerza mayor: en ese caso está obligado a recibir en
el estado en que se encuentre.
Disminución por culpa o dolo del deudor: el acreedor condicional tiene un derecho
alternativo: o que se resuelva el contrato o que se le entregue la cosa y en ambos
casos con indemnización de perjuicios.
EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS: la persona que tiene un bien sujeto a condición resolutoria,
antes que se cumpla la condición lo enajena a un tercero, y cuando el bien ya está en manos de este
tercero, se cumple la condición resolutoria.
Hay que distinguir:
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BIEN MUEBLE
Si estaba de buena fe: no hay acción reivindicatoria en su contra.
Si estaba de mala fe: sí procede la acción reivindicatoria en su contra. Lo que quiere
decir sí conocía o no que el bien estaba sujeto a una condición resolutoria.
BIEN INMUEBLE
Depende si la condición consta en el titulo respectivo, inscrito u otorgado por
escritura pública.
NULIDAD RESOLUCIÓN
Efectos respecto de Afecta a terceros con independencia Afecta sólo a los terceros de
terceros de que estos se encuentren de mala fe
buena o mala fe.
OTRAS INSTITUCIONES
Resolución: consiste en dejar sin efecto el contrato, cuando no se cumplió la obligación del
contrato.
Rescisión: consiste en dejar sin efecto un acto jurídico cuando es nulo relativamente.
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Revocación: (4 situaciones)
modo de dejar sin efecto ciertos contratos por un acto unilateral de voluntad;
invalidación o inoponibilidad de un acto por medio del cual el deudor insolvente
hizo salir bienes de su patrimonio, en fraude de sus acreedores (resultado del
ejercicio de la acción pauliana o revocatoria);
revocación de decreto cuando se declaró presuntivamente muerta una persona y
luego reaparece o hay certeza de su muerte real;
revocación del testamento es dejarlo sin efecto por el testador otorgando uno
nuevo.
OBLIGACIONES A PLAZO
Concepto de plazo
Art. 1494 CC. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser
expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo.
En términos mejores es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o extinción de un
derecho.
CLASIFICACIÓN DEL PLAZO
Expreso Tácito
Es aquel que se establece en términos formales Es el indispensable para cumplirlo (el que
y explícitos. resulta de la naturaleza de la prestación)
Fatal No fatal
Es aquel que una vez transcurrido y por el solo Es aquel que por su llegada no extingue el
ministerio de la ley extingue un derecho (usa derecho, de manera que este puede ejercitarse
expresiones “en” o “dentro de”). después de vencido el plazo.
Determinado Indeterminado
Consiste en el plazo si se sabe cuándo ocurrirá Cuando se ignora cuándo ocurrirá el hecho (la
el hecho. muerte).
Suspensivo Extintivo
Es aquel que posterga el ejercicio del derecho, Es aquel que por su cumplimiento extingue un
difiere la exigibilidad de la obligación. derecho, limita la duración de una obligación.
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VENCIMIENTO: Consiste en la llegada del día prefijada para la extinción del derecho.
RENUNCIA: por regla general, es el propio deudor quien renuncia al plazo, pues estos se
encuentran establecidos en su beneficio.
CADUCIDAD: Extinción anticipada del plazo por la ocurrencia de un hecho señalado por la
ley o por las partes.
Tipos de caducidad:
Pluralidad de sujetos: son aquellas en que existen o varios acreedores o varios deudores o
ambos a la vez.
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Obligaciones solidarias
Obligaciones indivisibles
Son aquellas obligaciones en donde existen varios acreedores o varios deudores o ambos a la vez y
un objeto divisible debido, que en virtud de la ley, la convención o el testamento, cada acreedor
podrá exigir a sus deudores el cumplimiento íntegro de la obligación y así mismo cada deudor se
obliga a cumplir en su totalidad con la obligación.
Características
Son excepcionales, la regla general es que una obligación de pluralidad de sujetos sea
simplemente conjunta o mancomunada.
Las obligaciones solidarias no se presumen, por lo tanto, quien alega la existencia de una
obligación solidaria debe probarla.
Elementos o requisitos
Existencia de una pluralidad de sujetos: debido a que existen varios acreedores o varios
deudores o incluso varios acreedores y deudores a la vez la causa de las relaciones jurídicas
puede ser muy diversa incluso la mera liberalidad, así mismo puede existir que alguna de
estas relaciones jurídicas esté sujetas a modalidades (condición, modo, plazo)
Concurrencia de una fuente u origen que señale la existencia de una obligación solidaria,
esta puede ser legal, convencional o testamentaria.
I. EN ATENCIÓN A SU FUENTE
a) Obligaciones solidarias legales: son aquellas que se encuentran establecidas por expreso
mandato legal y podemos señalar como ejemplo:
Casos de responsabilidad extra contractual: aquí toma relevancia el art 2317 del c.c que
señala que si dos o más personas cometen un delito o cuasi delito serán solidariamente
responsables de todo perjuicio.
El art 130 c.c relativo a la imposibilidad de la mujer de contraer matrimonio no antes de 270
días contados desde la fecha de muerte del cónyuge o separación, si la mujer contraviene
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esta norma se entenderá que son solidariamente responsables la mujer como el nuevo
cónyuge de los daños que pudiesen cometer.
Art 169 de la ley de tránsito, que señala que serán solidariamente responsables de los
daños a terceros tanto el conductor del vehículo como el dueño del vehículo.
Art 79 de la ley 18.092 relativa al pago de letras de cambio y pagarés que señala que serán
responsables del pago todos aquellos que firmasen como aceptantes, libradores o
endosantes.
Cabe señalar que las obligaciones solidarias señaladas en la ley corresponden principalmente a
obligaciones solidarias pasivas (varios deudores y un solo acreedor) porque operan como una
especie de garantía, por eso la característica de caución personal de las obligaciones solidarias
pasivas.
b) Obligaciones solidarias convencionales: son aquellas que son producto o fruto del acuerdo de
voluntades.
c) Obligaciones solidarias testamentarias: son aquella que son producto o fruto de un testamento,
puede ocurrir que el testador haga solidariamente responsable del pago a dos o más legatarios.
La única ventaja es que facilita el cobro (pues hay varios acreedores y cualquiera puede
exigir el cumplimiento) y este es el fundamento de las cuentas corrientes bipersonales.
Relaciones externas efectos: son aquellas relaciones que existen entre los
acreedores y el deudor.
Cada acreedor podrá exigir el cumplimento integro de la obligación
El deudor podrá pagar a cualquiera de sus acreedores, pero si el deudor es
demandado por uno de sus acreedores, solo podrá realizar dicho pago al
acreedor que lo ha demandado judicialmente.
Los acreedores no solo podrán exigir el cumplimiento íntegro de la
obligación, sino que también, puede ocurrir que uno de los acreedores haga
novación, compensación o incluso remisión o condonación de la deuda
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Relaciones internas efectos: son aquellas relaciones que se dan entre ACREEDORES.
Una vez que el deudor ha pagado a uno de sus acreedores este acreedor
deberá repartir lo pagado entre los demás acreedores.
Son una caución personal: corresponde al derecho general de prenda que tienen
los acreedores que, en caso de incumplimiento de la obligación por parte del
deudor, faculta a los acreedores para hacerse pago con el patrimonio del deudor.
Es una caución personal más eficaz: puesto que, si diferencia con la Fianza en que
el fiador tiene ciertos beneficios, primero tiene el beneficio de excusión, es decir el
fiador pagara la deuda si es que el acreedor le ha exigido primero al deudor su
cumplimiento y además que se haya verificado que el deudor ha incumplido.
Segundo el fiador tiene el beneficio de división es decir a existencia de dos o más
fiadores podrán repartirse la deuda entre todos ellos
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Relaciones internas efectos (solidaridad pasiva): son aquellas relaciones que se dan entre
DEUDORES.
Se debe distinguir primero si la obligación se extinguió por un modo que implico un sacrificio
económico o no.
Si NO hubo sacrificio económico. En este caso las relaciones interiores no nacen pues
no hubo pago. Ej: remisión o condonación total de la deuda o prescripción extintiva
Existen varios acreedores o varios deudores, o varios acreedores y deudores a su vez y un objeto
indivisible debido, de modo tal que cada acreedor puede exigir el total de la obligación a la uno de
los deudores, así como cada deudor está obligado a cumplir con el total de la obligación.
Las obligaciones indivisibles pueden existir también en las obligaciones de objeto único, porque
atiende a la naturaleza del objeto. Se estudia acá porque aquí cobra interés en la pluralidad de
sujetos.
CLASIFICACION
Divisibilidad material: tiene lugar cuando el objeto debido se puede dividir en partes
homogéneas sin que el valor de cada parte tenga mayor diferencia de valor con el total.
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Divisibilidad intelectual: tiene lugar cuando puede dividirse en cuotas imaginarias, ideales.
Para que un objeto sea indivisible no debe ser susceptible de división física ni intelectual.
Por ello son prácticamente la excepción las obligaciones indivisibles.
Por ejemplo: la servidumbre de tránsito.
Indivisibilidad natural
Cuando atiende a la naturaleza del objeto debido, y ella a su vez se puede clasificar en dos:
Indivisibilidad de pago o convencional: son aquellas cuyo objeto es susceptible de división, pero
que, por la voluntad de las partes, o porque la ley así lo presume interpretando una voluntad
presunta de las partes, cada uno de los acreedores puede exigir el total de la obligación, así como
cada uno de los deudores es responsable del total de la deuda.
Son los hechos o actos a los que la ley les atribuye el valor de hacer cesar los efectos de una
obligación.
2º Son más los modos de extinguir las obligaciones, no es una enumeración taxativa. Así,
por ejemplo, debemos agregar:
El plazo extintivo, que el legislador lo trata a propósito de ciertos contratos de tracto
sucesivo, como por ejemplo respecto del arrendamiento.
La dación en pago.
La imposibilidad absoluta de cumplir con una obligación de hacer.
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Concepto
Está definida en el art. 1567 inc. 10: “toda obligación puede extinguirse por una convención en que
las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por
nula”.
De manera doctrinaria y más correcta, podemos definirla como “la convención por la cual
las partes dotadas de capacidad de disposición consienten en dejar sin efecto un acto
anterior, extinguiendo de esa manera las obligaciones pendientes provenientes de ese
acto”.
Naturaleza jurídica
Es una convención porque es un acto jurídico bilateral, destinado a extinguir una obligación. No es
contrato, porque no genera obligaciones.
Requisitos
Constituyendo una convención, sus requisitos son los propios de todo acto jurídico:
Consentimiento: Las partes tienen que consentir, convenir en dejar sin efecto en todo o
parte un acto jurídico anterior. Las partes son, por cierto, las mismas que celebraron el acto
jurídico que por medio de la resciliación dejan sin efecto.
Capacidad de las partes: El artículo 1567, exige capacidad de disposición. Luego no basta
con la simple capacidad para contratar, sino que se requiere poder disponer libremente de
lo suyo.
Objeto
Causa
La resciliación sólo opera en los contratos patrimoniales: no cabe en el Derecho de Familia, por
cuanto no cabe allí la renuncia de derechos. Por esta razón, no se puede resciliar un matrimonio,
por ejemplo.
EFECTOS DE LA RESCILIACIÓN
Con la resciliación las partes acuerdan dejar sin efecto el acto.
La resciliación no opera retroactivamente, sino hacia el futuro y ello, con el objeto de
proteger a los terceros que pudieran haber celebrado algún contrato sobre la cosa objeto
del contrato resciliado.
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El pago es un modo de extinguir cualquier tipo de obligación, no sólo, como podría pensarse,
aquellas de pagar una suma de dinero.
La Naturaleza jurídica del pago es una convención, esto es, un acto jurídico bilateral que
extingue obligaciones, celebrado entre el deudor que paga y el acreedor, que recibe el pago.
Como acto jurídico que es, debe cumplir los requisitos generales de todo acto jurídico:
consentimiento, capacidad, objeto y causa.
Identidad del pago: ello significa que debe hacerse “bajo todos respectos en conformidad
al tenor de la obligación…”, sin que pueda ser obligado el acreedor a recibir “otra cosa que
lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. Así lo establece
el artículo 1569.
Integridad del pago: el pago debe ser total, de la obligación y sus accesorios. Consecuencia
de ello es que “el pago de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban”
Indivisibilidad del pago: lo que significa que “el deudor no puede obligar al acreedor a que
reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de
lo que dispongan las leyes en casos especiales” (art. 1591 inc. 1º).
3. En las deudas hereditarias se divide el pago entre los herederos a prorrata de sus
cuotas hereditarias.
4. Cuando existen varios fiadores, la deuda se entiende dividida entre ellos por partes
iguales.
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7. En los casos en que el deudor esté constituido en quiebra, y sus bienes no alcancen
para cubrir la totalidad del pasivo, el Síndico (ahora, administrador) hará pagos
parciales, a los distintos acreedores a prorrata de sus créditos, salvo que exista
alguna causal especial de preferencia.
8. De acuerdo al inc. 2º del art. 54 de la ley 18.092 sobre letras de cambio y pagarés
“el portador no puede rehusar un pago parcial”.
3. Un tercero paga contra la voluntad del deudor: Esto está regulado en el art. 1574.
Conforme a este artículo el que paga contra la voluntad del deudor no tiene acción
subrogatoria, tampoco tiene acción de reembolso; lo único que tendría sería una
subrogación convencional, es decir, que el acreedor le subrogue
convencionalmente sus derechos.
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Requisitos
1. El tradente debe ser dueño del derecho que transfiere: Para que se extinga una obligación
de dar, el tradente debe ser dueño. Pero el art. 1575 inc. 1º habla de que si no paga el que
tenga ésta característica el pago no es válido; no quiere decir que el pago sea nulo, sino que
no extingue la obligación, y además, significa que es inoponible al verdadero dueño. El
verdadero dueño conserva sus derechos.
3. El pago debe ser hecho con las formalidades legales: Las formas del pago son las que la ley
señala para la tradición.
La tradición suele ser solemne y el art. 679 dispone que “si la ley exige solemnidades
especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”.
El pago de la obligación de dar un bien raíz deberá hacerse, regularmente, por la
inscripción del título en el Registro del Conservador (art. 686).
a) El pago hecho al acreedor: Será la regla común, y se entiende que están dentro de ésta
categoría el acreedor mismo, sus herederos, el legatario del crédito y el cesionario (cuando
el acreedor ha hecho una cesión de su derecho).
b) El pago hecho al representante: El pago hecho a los representantes del acreedor, es válido.
Estos representantes del deudor pueden ser de tres tipos:
representantes legales;
judiciales;
convencionales.
c) Pago hecho al actual poseedor del crédito: “el pago hecho de buena fe a la persona que
estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito
no le pertenecía”. El caso más corriente es el pago hecho al heredero a quien se concedió
la posesión efectiva o al legatario del crédito, y después resultan no ser el verdadero
heredero o queda sin efecto el legado.
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SUBROGACIÓN PERSONAL
Se puede definir como una ficción jurídica en virtud de la cual cuando un tercero paga
voluntariamente con dineros propios una obligación ajena, ésta se extingue entre el acreedor y el
deudor, pero subsiste teniendo por nuevo acreedor al tercero que pagó.
Puede ser:
Subrogación legal: La subrogación legal está señalada en el art. 1610. cuando se subroga en
virtud de la ley. La subrogación legal va a operar por el solo ministerio de la ley, aun en
contra de la voluntad, no se requiere sentencia judicial.
Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones o
derechos durante un lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
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2) Puede ser renunciada pero solo una vez que ha sido cumplida
Así lo señala el art. 2494 del C.C. antes de cumplirse no puede haber renuncia de la
prescripción.
Puede ser renunciada:
De forma expresa: cuando se hace en términos explícitos y formales;
Renuncia tácita: cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que
reconoce el derecho del acreedor. Ej: la persona que podía alegar la prescripción
(una vez que habían transcurrido todos los requisitos, plazo de tiempo, etc.) solicita
un plazo al acreedor. Con ello está reconociendo que el derecho de otro existe y,
por lo tanto, está renunciando a la prescripción.
Una acción prescriptible: Para que pueda alegarse la prescripción debemos estar
frente a una acción que pueda prescribir.
Inactividad de las partes: Para que opere la prescripción extintiva se requiere que
el acreedor haya observado una actitud pasiva. Con más exactitud, no debe haber
requerido judicialmente a su deudor exigiéndole el cumplimiento de su obligación.
De manera que la prescripción extintiva viene a ser una especie de sanción para el
acreedor indolente que deja pasar períodos prolongados, sin hacer efectivos sus
créditos. Pero no basta con la inactividad del acreedor. También el deudor tiene que
haber mantenido una actitud pasiva pues, en caso contrario, se produce una
interrupción natural que obsta a la prescripción (artículo 2518 inc. 2º).
INTERRUPCIÓN NATURAL
Consiste en el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya sea de manera expresa o tácita.
Interrupción natural: la provoca el deudor
Expresa: cuando se hace en términos explícitos y formales.
Tácita: cuando el deudor realiza actos que suponen el hecho de estar reconociendo la
obligación respecto del acreedor. Ej: solicitando prórrogas para el cumplimiento de la
obligación, abonando, otorgando nuevas garantías.
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INTERRUPCIÓN CIVIL
Consiste en la demanda judicial que intenta el acreedor en contra del deudor, salvo los casos
enumerados en el art. 2503.
Interrupción civil: la provoca el acreedor
La ley es más exigente con el acreedor, porque debe interponer un recurso judicial para que
vea que ha salido de su estado de inactividad.
Recurso judicial 2518 c.c la, a pesar de que se refiere a la demanda judicial, pero nosotros
decimos que debemos entenderla más ampliamente como un recurso judicial.
No se haya incurrido en las disposiciones del art 2503 c.c: dice casos donde en que no
obstante presentado una notificación sin embargo no sirva para interrumpir.
EFECTOS DE LA INTERRUPCIÓN
Su efecto más propio es hacer perder todo el tiempo anterior, sea una interrupción natural
o civil. Pero los efectos son relativos, puesto que sólo afectará si se trata de una interrupción
civil a aquella persona que ha actuado como parte litigante en el juicio.
Y si se trata de una interrupción natural, sólo afectará a aquella persona que ha reconocido
expresa o tácitamente la existencia de la obligación.
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Acciones ordinarias personales: la regla general es 5 años, contados desde que se ha hecho
exigible la obligación, es decir, desde que ya no existen modalidades suspensivas (el plazo y
la condición suspensiva), pero por regla general es a partir de la celebración del contrato.
Acciones ejecutivas: aquellas que cumplen los requisitos que la ley ha declarado para hacer
un juicio ejecutivo provenientes de un título ejecutivo. La regla general es de 3 años desde
que se hizo exigible. Si me demoré más de 3 años, puedo extender el plazo en dos años más.
pero pierdo el mérito ejecutivo y deberé interponer un juicio declarativo.
En algunos casos hay una situación particular que prescribe en un año, que proviene de las
acciones cambiarias, de los títulos de crédito de las letras de cambio, pagares y cheques.
La acción del derecho real de dominio “acción reivindicatoria” y la acción del derecho real
de herencia. Art 2517c.c este dice que estas acciones no prescriben por prescripción
extintiva, la acción que emana del derecho real de dominio o del de herencia no prescriben
por su no ejercicio, sino que prescriben cuando un tercero adquiere por prescripción
adquisitiva ese mismo derecho,” por eso el dominio es perpetuo.
Acción de los derechos reales limitados: todos los que no son de derecho real de dominio
(usufructo, habitación, servidumbre, hipotecas, prendas) estos son ”derechos en cosa
ajena”.
Prima que prescriben por su no ejercicio, ósea si no ejerce el derecho la voy a perder. Se
establece la siguiente por regla general de 5 años, a excepción de la servidumbre que es por
3 años.
3 años: las que provienen del pago de impuestos, a favor o en contra del estado, a pesar de
que se rigen por leyes especiales en el código tributario.
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Los incapaces: va en beneficio del incapaz y el tope es de 10 años, porque es el plazo máximo
de consolidación de derechos.
La mujer casada en sociedad conyugal: mientras dure la sociedad conyugal.
Es la sustitución de una obligación por otra anterior, quedando la primera, por tanto, extinguida.
REQUISITOS DE LA NOVACIÓN
La existencia de una primera obligación que se extingue;
Una nueva obligación que sustituye a la primera obligación;
Diferencia sustancial entre la primera obligación y la nueva obligación;
Capacidad de las partes;
Animus Novandi (intención de novar).
EFECTOS DE LA NOVACIÓN
Se extingue una obligación primitiva.
Nace una nueva obligación.
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ANTECENDENTES PRELIMINARES
La responsabilidad es uno de los principios inspiradores de nuestro CC.
La responsabilidad la encontramos presente en todos los campos del derecho (penal, civil,
administrativo y político para ciertas autoridades).
CLASES DE RESPONSABILIDAD
•Responsabilidad moral: normas que regulan las conductas del sujeto y las
sanciones son imperceptibles y el objeto es la perfección del hombre.
1.
•Responsabilidad jurídica
•a. Responsabilidad civil: la que deriva de haberse inferido injustamente un perjuicio a
otra persona.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La que deriva de haberse inferido injustamente un perjuicio a otra persona.
Precontractual: aquella que nace antes del perfeccionamiento de la convención o contrato
(no tratada por el CC, sino por el código de comercio).
Extracontractual (delictual): aquella que proviene de un hecho ilícito perpetrado por una
persona en perjuicio de otra y no constituye la violación de un deber contractual.
Legal: cuando por infracción de un mandato legal se cause daño a otro (no tratada por el
CC.).
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CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD
Es la obligación que pesa sobre una persona de colocar a quien se ha causado un daño por la
violación de un deber jurídico, en la misma situación que este se encontraría con anterioridad
a dicho acto.
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FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
El daño, por haberse cometido un incumplimiento de un deber que tiene por virtud provocar un
perjuicio. (daño privado será para la responsabilidad civil y el daño social será para la
responsabilidad penal).
RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
CONCEPTO
Es aquella responsabilidad que nace cuando se causa daño a la persona o bienes de otro en el
curso de la formación de un contrato.
Doctrina moderna
Modifica los supuestos rígidos y negativos de la doctrina anterior, y se reconoce la necesidad de
indemnizar perjuicios que puede sufrir una parte en el momento previo al nacimiento del contrato.
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Art. 98 C. de Comercio
La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de
veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido residiere en el mismo lugar
que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso. Vencidos los
plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido
aceptada. En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo
responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación.
Art. 99 C. de Comercio
El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la
propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar
contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o
de transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
CONCEPTO
Se entiende que hay responsabilidad contractual cada vez que, en general, se infringe la
responsabilidad del deudor y con ello genera un conjunto de derechos para el acreedor para
el cumplimiento de su obligación.
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•EXISTENCIA DE UN CONTRATO
•Artículo 1438: Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con
1. otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
•EL DAÑO
•Cualquier detrimento o daño que experimenta el patrimonio de una persona, sea que
signifique una disminución real o efectiva de él (daño emergente), sea que solo
5. importe la privación de obtener una utilidad o ganancia (lucro cesante)
1. EXISTENCIA DE UN CONTRATO
Artículo 1438
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
Se critica este concepto porque confunde contrato con convención (contrato es la
especie y la convención es el género.
Requisitos
a. Existencia
Consentimiento
Objeto
Causa
Solemnidades en los casos que la ley lo disponga (dependiendo si es consensuales, reales y
solemnes).
b. Validez
Consentimiento exento de vicios (Error, fuerza y dolo).
Capacidad (todos son capaces excepto los que declara la ley incapaces).
Objeto licito
Causa lícita
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Requisitos
a. Que haya retardo en el cumplimiento de la obligación.
b. Que el retardo sea imputable al deudor (que provenga del hecho o culpa o dolo; si es
fortuito no constituye en mora).
c. Que el acreedor interpele al deudor.
Efectos de la mora
Desde la constitución en mora, se producen los siguientes efectos:
1. El deudor responde por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la obligación (art.
1615 del Código Civil).
2. Por regla general, el deudor debe responder ante su acreedor incluso en hipótesis de caso
fortuito o fuerza mayor (art. 1607 del Código Civil).
4. En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario, el deudor está obligado a pagar los
intereses de mora sobre el capital debido (art. 65 de la Ley 45/1990).
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5. EL DAÑO
Cualquier detrimento o daño que experimenta el patrimonio de una persona, sea que signifique una
disminución real o efectiva de él (daño emergente), sea que solo importe la privación de obtener
una utilidad o ganancia (lucro cesante).
Prueba de los perjuicios: incumbe al acreedor por regla general, se altera esto en las
obligaciones que consiste en el pago de una suma de dinero (se presumen los perjuicios) y en
la cláusula penal.
Artículos aplicables
Art. 1556 CC.
La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no
haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado
el cumplimiento. Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.
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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
CONCEPTO
Es aquella responsabilidad que proviene de un hecho ilícito ya sea culpable o doloso,
perpetrado por una persona y en perjuicio de otra, que no constituye la vulneración de un
deber contractual.
DIFERENCIAS
Reglamentación Título XII del Libro “Del efecto de las Título XXXV del Libro IV, “De los delitos
obligaciones”. y cuasidelitos”.
Elementos esta distinción es básica, porque: carece de importancia que la falta sea
Si bien en ambas 1. Se responde de manera distinta dolosa o culpable, pues la ley no
responsabilidades según exista o no dolo (art. 1558). establece diferencias al tratar de la
predomina el 2. Los grados de diligencia requeridos reparación del daño.
elemento subjetivo en los distintos contratos difieren,
de dolo y culpa… dependiendo de la parte en cuyo
beneficio cede el contrato.
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Prescripción de las Será de 5 años, contados desde que la Será de 4 años, contados desde la
acciones obligación se hizo exigible (art. 2515 perpetración del acto culpable o doloso
CC.) (art. 2332 CC.)
Importante
Cabe destacar que en cuanto a la reparación, no es importante la diferencia entre el delito o
cuasidelito, ya que cualquiera de las dos formas se responde de “todo daño” (a diferencia de la
responsabilidad contractual).
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•EL DAÑO
•Es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida
de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial.
(tiene que ser un daño “cierto”, no eventual ni hipotético)
•Puede ser daño moral como material, según la actualidad de la doctrina y
1. jurisprudencia (ya que en materia extracontractual abarca todo daño “no distinción
en el daño indemnizable”)
•CAPACIDAD DELICTUAL
•1. Personas incapaces de delito o cuasidelito: regla general es que son todos
capaces, salvo los que la ley declara incapaces
•Los dementes: para eximir de responsabilidad, debe ser contemporánea a la
ejecución del hecho.
•Los infantes: se presume de derecho que los menores de 7 años, carecen de
discernimiento.
•Los mayores de 7 y menores de 16 años: serán incapaces, si actúan sin
4. discernimiento, lo que queda entregado a la prudencia del juez.
•2. Ebrio y drogadicto: siempre será responsable ya que se presume que su ebriedad
o drogadicción es porque él es el culpable de su ebriedad o drogadicción
•3. Responsabilidad de los que están a cargo de los incapaces: serán responsables
de los delitos o cuasidelitos de los incapaces, las personas que tienen a cargo esos
incapaces, siempre y cuando “pueda imputárseles negligencia”.
Presunciones de culpa
Por regla general, la victima debe probar la culpa del autor, la ley, en diversas disposiciones, ha
invertido tal principio general, con el objeto de asegurar a la víctima una justa reparación del daño,
reglamentado una serie de presunciones de culpabilidad. (basta acreditar el hecho y el daño).
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b. Acreditado el hecho y el daño, no debe acreditar nada más, ya que estos tres casos, constituyen
presunciones de culpabilidad (se presume su culpa o dolo).
Requisitos
1. Relación de dependencia entre el autor del daño y la persona responsable (la victima debe
probar esta relación de autoridad con dependiente).
2. Que ambas partes sean capaces de delito o cuasidelito (si el que tiene a su cuidado a otra
persona es incapaz, es irresponsable pero también debe ser capaz el subordinado. Ya que si
es incapaz se aplica el art. 2319)
3. Que se pruebe la culpabilidad del subordinado: (para que responda, previamente debe
acreditarse que el subordinado actuó culpablemente).
Naturaleza jurídica
Es una “presunción simplemente legal”, por tanto este tercero afectado puede probar en contrario
y demostrar que actuó con diligencia y vigilancia debida.
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Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos
menores que habiten en la misma casa. (presunción simplemente legal).
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Daño causado por una cosa que cae o es arrojada de la parte superior de un edificio
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Sujeto activo
La victima (que ha sufrido el daño) y la posible victima (teme verse al perjuicio).
En algunos casos en particular como vimos la acción es popular, caso del daño causado de la cosa
que cae de un edificio.
Sujeto pasivo
Puede dirigirse contra:
a. El causante del daño (autor).
b. Contra las personas civilmente responsables (por ejemplo el tercero que responde por su
dependiente).
c. Contra el que se aprovechó del dolor ajeno.
d. Contra los herederos de todos los anteriores.
¿Qué se indemniza?
Dependerá de la magnitud del daño, que debe ser “íntegramente resarcido”.
En consecuencia, la indemnización deberá abarcar tanto los perjuicios materiales (daño emergente
como lucro cesante), como los morales.
2. La falta de culpa.
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7. Cuando renuncia
Cometido el delito o cuasidelito la victima puede renunciar válidamente a su derecho a
reclamar las indemnizaciones pertinentes.
Atenuantes de responsabilidad
Si el daño ha sido causado parcialmente por la víctima.
Si se ha estipulado una cláusula atenuante de la responsabilidad, en los casos en que se
admite su validez.
Cúmulo de indemnizaciones
Si la víctima de un accidente automovilístico tiene asegurado su vehículo, ¿puede acumular la
indemnización por el cuasidelito con la indemnización que le debe la aseguradora?
No, porque procedería un enriquecimiento para la victima desde el momento que ésta recibe una
de las indemnizaciones y por tanto no habría daño en definitiva, y si el perjuicio desaparece, faltaría
uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual.
Tribunal Competente
La acción para perseguir la responsabilidad civil puede deducirse ante el juez civil o ante el juez de
garantía.
Juez Civil: deberá necesariamente deducirse la acción cuando el delito o cuasidelito reviste
un carácter puramente civil y cuando la penal haya prescrito.
Juez Penal: si el delito o cuasidelito es civil y penal a la vez, en principio puede el actor elegir
entre la justicia civil y la penal. (si es para la restitución de la cosa objeto del delito solo
puede ser ante el juez penal).
Prescripción de la acción
Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en 4 años contados desde la
perpetración del acto.
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GENERALIDADES
Se estudia esta materia, ya que existen principios comunes a todos y a cada uno de los contratos,
sirve para determinar las reglas de las cuales participa un determinado grupo de contratos (por
ejemplo, los onerosos) y finalmente, porque estas reglas determinan el contenido del contrato.
DEFINICIÓN DE CONTRATO
Art. 1438 CC.
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
1. Elementos esenciales: son aquellos elementos que sin los cuales, el acto jurídico no produce
efecto alguno o degenera en otro acto diferente.
Hay dos tipos de elementos esenciales:
a) Los esenciales de todo acto jurídico (requisitos de existencia y validez)
b) Los esenciales de determinado acto jurídico (aquellos que permiten singularizar un
determinado acto jurídico)
Ejemplos:
Compraventa (la cosa del precio);
comodato (gratuidad);
sociedad (animo societario);
usufructo (el plazo);
transacción (existencia de un derecho dudoso o discutido)
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I. Atendiendo a su perfeccionamiento.
Son aquellos para cuya Es aquel que requiere cumplir El contrato es consensual
formación o nacimiento se con una solemnidad objetiva, cuando se perfecciona por el
exige la entrega o tradición de exigida por la ley en atención a solo consentimiento y es la
la cosa materia del contrato (si su naturaleza o especie del regla general por el principio
no hay entrega no hay acto o contrato. de autonomía de la voluntad.
contrato, es un supuesto para
que nazca el contrato). Ejemplos de solemnidades: Ejemplos:
escrituras públicas, compraventa de
Ejemplos: escritura privada, muebles,
comodato, autorización o permuta de muebles,
deposito, aprobación judicial, arrendamiento (salvo
prenda civil, intervención de algún predios rústicos),
mutuo y ministro de fe, etc. mandato,
anticresis (el que fianza civil,
entrega la cosa es transacción,
acreedor de una sociedad, etc.
obligación, y quien
recibe es deudor).
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El contrato es unilateral cuando una de las El contrato es bilateral cuando las partes
partes se obliga para con otra que no contrae contratantes se obligan recíprocamente.
obligación alguna.
Ejemplos: Ejemplos:
donación, promesa,
comodato, compraventa,
deposito, permuta,
mutuo, transacción,
prenda, arrendamiento,
hipoteca, sociedad,
fianza. mandato).
No se atiende con esta clasificación al número de voluntades que se requieren para que se
perfeccione el acto jurídico, sino al número de partes obligadas, partiendo de la base que ya existe
acuerdo de dos o más voluntades, es decir, ya existe una convención o acto jurídico bilateral, que
crea obligaciones.
2. En cuanto a los riesgos: en los contratos bilaterales se plantea la teoría de los riesgos que
consiste en determinar si al extinguirse la obligación de una de las partes por caso fortuito
o fuerza mayor, se extingue también o por el contrario subsiste la obligación de la otra parte
(en nuestro derecho la obligación de la otra parte subsiste). En los unilaterales no se plante
ya que se extingue la relación contractual.
3. La mora purga la mora: art. 1552 se aplica solo a los bilaterales, ninguna de las partes está
en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o esté pronta a cumplir
sus obligaciones recíprocas. (el demandado puede negarse a cumplir la prestación que le
corresponde, mientras el demandante no cumpla o no de principio a la ejecución de la
obligación que el contrato ha puesto de su cargo.)
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3. Los contratos gratuitos con quien se contrata es de relevante importancia, ya que son
contratos intuito personae: el error en cuanto a la persona vicia el consentimiento en los
contratos gratuitos. En los onerosos es indiferente, salvo que sea oneroso intuito personae.
4. Los contratos gratuitos imponen deberes a quienes reciben los beneficios: donaciones
revocables por ingratitud del donatario, alimentos al donante que hizo una donación
cuantiosa.
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El contrato es principal cuando subsiste por sí El contrato es accesorio cuando tiene por
mismo sin necesidad de otra convención. objeto asegurar el cumplimiento de una
Ejemplos: obligación principal, de manera que no pueda
la promesa, subsistir sin ella.
transacción, Ejemplos:
compraventa, hipoteca,
arrendamiento, prenda,
sociedad, la fianza y
mandato, la anticresis.
mutuo,
comodato,
deposito, etc.
Cláusula de garantía general: caso en que se celebra un contrato accesorio no obstante que
la obligación principal aún no existe, la ley admite la posibilidad de que se celebren
contratos accesorios para caucionar obligaciones principales futuras, que aún no existen y
que no es seguro que vayan a existir, y de un monto también indeterminado.
Actos jurídicos dependientes: (no es lo mismo que accesorio) aquellos que si bien requieren
para cobrar eficacia la existencia de otro contrato, del que dependen, no están destinados
a garantizar el cumplimiento de este último (por ejemplo, capitulaciones matrimoniales).
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Contratos nominados: son aquellos que han sido expresamente reglamentados por el
legislador en Códigos o en leyes especiales.
Contratos innominados: son aquellos que no han sido expresamente reglamentados por el
legislador en Códigos o en leyes especiales. Al no estar configurados en la ley, nacen fruto de
la autonomía de la voluntad (creación de los particulares). “En el derecho privado solo no se
puede hacer aquellos que está expresamente prohibido”.
Contratos de ejecución diferida: aquellos cuyos efectos se cumplen, de una sola vez
o se van cumpliendo progresivamente, según el plazo estipulado o según la naturaleza
de la obligación.
Contratos de duración indefinida: aquellos que nacen sin que las partes fijen un plazo
expreso o tácito de vigencia de los mismos, teniendo éstas la pretensión de que se
prolonguen en el tiempo, por períodos extensos (por ejemplo, las sociedades).
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Nulidad y resolución: hay que distinguir desde cuando produce sus efectos:
Los contratos de ejecución instantánea y de ejecución diferida: la nulidad y la resolución
operan con efecto retroactivo, conforme a la regla general (vuelven las partes al mismo
estado en que se encontraban antes de contratar)
Los contratos de tracto sucesivo o de duración indefinida: en cambio la nulidad y la
resolución (que aquí se llama más bien “terminación del contrato”) sólo operan para el
futuro, a partir de la fecha en que queda ejecutoriada la respectiva sentencia.
En materia de riesgos:
Los contratos de ejecución instantánea, no se presenta el problema;
Los contratos de ejecución diferida, extinguida la obligación de una de las partes por caso
fortuito o fuerza mayor, subsiste sin embargo la obligación correlativa; el riesgo corre por
cuenta del acreedor.
Los contratos de tracto sucesivo o de término indefinido, la extinción por caso fortuito o
fuerza mayor de la obligación de una de las partes, extingue la obligación de la contraparte.
En cuanto a la caducidad convencional del plazo o “cláusula de aceleración”: opera sólo en
los contratos de tracto sucesivo o en los de ejecución diferida.
Contratos colectivos: aquellos que crean obligaciones para personas que no concurrieron
a su celebración, que no consintieron o que incluso se opusieron a la conclusión del
contrato. (excepción al principio de efecto relativo a los contratos. Lo sustantivo es que
afecta a una colectividad o grupo de individuos que no necesariamente han concurrido a
su celebración, por el hecho de pertenecer a dicha colectividad o grupo.)
Ejemplos:
Contratos colectivos de trabajo, convenios judiciales preventivos (procedimiento de
quiebra: acordados con el quórum exigido por la ley, serán obligatorios para todos los
acreedores) y los acuerdos adoptados por los propietarios de las unidades, en el marco
de la Ley número 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria.
Contrato libremente discutido: aquél fruto de la negociación, deliberación de las partes en cuanto
a su contenido, en un mismo plano de igualdad y libertad, en un ajuste de intereses contrapuestos
que sólo se verá limitada por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Contrato de adhesión: es aquel cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes,
limitándose la otra a aceptarlas en bloque, adhiriéndose a ellas.
Nuestro código no reglamenta los contratos de adhesión, pero cada día cobran más fuerza.
Por ejemplo: contratos suscritos con Isapres, administradoras de fondos de pensiones,
compañías de seguros, de cuenta corriente bancaria, líneas de crédito bancarias o casas
comerciales, etc.
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Características
Se trata de contratos estrictos o rígidos, en el sentido que el adherente nada puede
cambiar, se encuentra ante un “contrato-tipo.
Son generales o impersonales, usualmente, van dirigidos al público en general.
Son permanentes: la oferta se formula por un determinado plazo, usualmente prolongado.
La oferta suele mantenerse vigente mientras su autor no la retira o modifica.
Minuciosidad: la oferta es pormenorizada, reglamentándose todos los aspectos de la
convención, aún aquellos extremadamente hipotéticos o improbables.
Contratos intuito personae: (alocución latina que significa “en atención a la persona”) son
aquellos contratos que se celebran en especial consideración de la persona con quien se
obliga.
Ejemplos
contrato de mandato,
de comodato,
de arrendamiento de servicios,
de transacción,
de depósito,
de donación,
de sociedad (la de personas, que regula el Código Civil, no la de capitales),
el contrato de trabajo, etc.
Contratos de familia: aquellos que se refieren a la situación de una persona dentro de su familia y
a sus relaciones con los restantes integrantes de la misma. (matrimonio, pactos de los padres sobre
el cuidado del hijo menor, pacto sobre adopción de menores).
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Principio del efecto Consiste en que los contratos solo generan derechos y obligaciones para
relativo de los las partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni
contratos perjudicar a los terceros.
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Las manifestaciones de buena fe en materia contractual se dan desde los tratos preliminares, en la
celebración del contrato mismo, en el cumplimiento de este y en las relaciones postcontractuales.
Interpretar
Consiste en determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones (las normas de
interpretación son imperativas, cuya inobservancia por parte del juez puede casarse).
Quienes interpretan
Los jueces de fondo (1ª y 2ª instancia) son los interpretan los contratos.
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Método objetivo: acá se fija el alcance de las cláusulas del contrato, discutidas de acuerdo
al sentido normal de la declaración (aquí no interesa la voluntad que tuvieron las partes,
sino el alcance que se le debe atribuir a la declaración).
b) Si las clausulas son ambiguas o discrepen de algo, el juez debe interpretar según las reglas
del CC (arts. 1561 y siguientes).
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Regla de la interpretación •Art. 1564 inc. 3º. O por la aplicación práctica que hayan
autentica o de la aplicación hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con
práctica del contrato. aprobación de la otra.
No corresponde incluir dentro de la disolución de los contratos “los modos de extinguir las
obligaciones” que suponen la ejecución del contrato (en tal caso el contrato no se disuelve,
sino que ha producido sus efectos).
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La disolución significa que el contrato no produjo sus efectos y las partes volvieron al estado
anterior al de la celebración de la convención.
2. Causas legales
a) La resolución (el incumplimiento de una parte, da para otra el derecho de pedir
que se deje sin efecto el contrato).
b) La nulidad (sanción civil).
c) El plazo extintivo (en la sociedad, el arrendamiento y el comodato).
d) La muerte de uno de los contratantes, en los contratos intuito personae
(mandato, sociedad, comodato, matrimonio).
Se trata de un modo excepcional de disolución de los contratos, puesto
que, por regla general, quien contrata lo hace para sí y sus herederos.
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Características
•Es un contrato principal. Subsiste por sí solo, no necesita para que produzca sus plenos
efectos que el contrato prometido se llegue finalmente a celebrar.
•Es preparatorio.
•Contrato de aplicación general (se aplica una promesa de celebrar cualquier otro contrato).
•Es bilateral (regla general). Excepcionalmente, se podría obligar sólo una de las partes. En
este caso toma el nombre de contrato de opción.
•Es oneroso.
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REQUISITOS COPULATIVOS
Concurriendo todos estos requisitos habrá lugar al artículo precedente 1553 CC. (se constituye una
obligación de hacer y se puede exigir que se apremie a la parte rebelde que no quiere suscribir el
contrato prometido según las normas del 1553 e indemnización de perjuicios, pero con el requisito
de que se encuentre en mora).
4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que
sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban (significa
que se haga el contrato de promesa igual que el contrato prometido).
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•Es una obligación de hacer, porque las partes en el futuro deberán ejecutar un hecho o
2. acto jurídico que va consistir en celebrar en el futuro otro contrato.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
La compraventa del CC es supletoria, porque en otros cuerpos normativos encontramos la
regulación de diversas compraventas. No hay que olvidar que el CC se aplica en cuanto no hay una
ley especial que modifique o altere lo que señalen otros cuerpos normativos.
CONCEPTO
Art. 1793 CC.
La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a
pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la
cosa vendida, se llama precio.
Partes de la compraventa
Vendedor
Comprador
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRAVENTA
1.
•La inscripción no es solemnidad del contrato de compraventa, sino que es la forma de hacer
la tradición del derecho real que recae sobre el inmueble, que será la tradición del derecho
de dominio.
3.
•ES UN CONTRATO QUE, POR REGLA GENERAL ES ONEROSO CONMUTATIVO.
•La RG es que lo que tiene que dar, hacer o no hacer una de las partes se mira como
equivalente a lo que deberá dar, hacer o no hacer la otra parte. Pero también la
4.
compraventa puede ser aleatoria, lo que quiere decir que lleve envuelta la contingencia
incierta de ganancia o pérdida. Tal es el caso de la CV de cosechas y la CV del derecho real de
herencia.
5.
•Subsiste por sí solo, no requiere de otro que le sirva de sustento.
•ES UN CONTRATO NOMINADO, porque tiene una regulación, una reglamentación en la ley.
6.
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Título traslaticio de dominio: Es aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio.
La compraventa, por su naturaleza, sirve para transferir el dominio. Pero no transfiere el dominio,
pues el dominio lo transfiere la tradición.
“Sirve para transferir el dominio” esto quiere decir que no transfiere dominio, pero que sirve para
hacerlo, porque tenemos un sistema de título y modo para adquirir el dominio. En el título sólo se
generan los derechos personales que tiene cada una de las partes en la compraventa y deberá
operar la tradición como modo de adquirir el dominio.
1. Con el solo consentimiento: debe recaer sobre la cosa, precio y propia venta así no caer en
el error esencial u obstáculo
EL
CONSENTIMIENTO
LA COSA
EL PRECIO
1. EL CONSENTIMIENTO
En la compraventa debe cumplir con todos los requisitos generales del consentimiento
propios del acto jurídico:
La oferta y la aceptación. La oferta tiene que ser seria y con todos los requisitos que
ya conocemos.
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Debe recaer sobre la cosa, precio y propia venta así no caer en el error esencial u
obstáculo.
2. LA COSA VENDIDA
La cosa vendida es el objeto sobre el cual recae aquello que se debe dar, hacer o no hacer.
Es el objeto de la obligación del vendedor (dar la tradición de la cosa vendida) y la causa del
comprador.
a. Comerciable
Significa que está dentro del comercio humano y puede ser objeto de una relación
jurídica, que puede radicarse en un patrimonio, que pueda ser susceptible de dominio
(apropiación privada).
b. Alienable
Significa que se puede enajenar, transferir el dominio o constituir un derecho real sobre
la cosa (a pesar de ser comerciable puede ser inalienable; todo lo no comerciable es
inalienable pero no todo lo comerciable es inalienable).
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3. EL PRECIO
Es el dinero que da el comprador por la cosa vendida; es el objeto de la obligación del
comprador y la causa del vendedor.
Requisitos
a. Debe consistir en dinero.
b. Debe ser real y serio:
Real: no debe ser simulado, o sea debe ser el que efectivamente se va a pagar.
Serio: no debe ser ridículo o ilusorio, debe haber proporción con la cosa vendida.
c. Debe ser determinado o determinable:
Determinado: es así cuando se sabe exactamente cuánto es el monto.
Determinable: es cuando se indican las bases para determinar el precio (por
ejemplo, por la corriente de plaza o sea lo que el mercado señala).
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Regla general: todos son capaces. para celebrar el contrato de compraventa, excepto aquellos que
la ley los declara incapaces.
b. Incapaces Relativos: los menores adultos (varón +14 y -18 y la mujer +12 y - 18) y
los disipadores bajo interdicción.
Entre el padre o madre con el hijo sujeto a patria potestad (excepción el hijo
que este con peculio profesional).
Los tutores o curadores sobre bienes del pupilo (solo podría comprar
muebles si lo autoriza otro tutor, curador o juez).
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La compraventa puede ser pura y simple o contener las modalidades generales y algunas especiales,
para poder cambiar los efectos que produce el contrato:
MODALIDADES GENERALES
La compraventa puede ser:
Bajo condición (se suspensiva o resolutoria).
Bajo un plazo (para la entrega de la cosa o para el pago del dinero)
MODALIDADES ESPECIALES
b. En bloque
Cuando no es necesario pesar, contar o medir para determinar la cosa vendida o el precio.
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1. ENTREGAR LA COSA
Es una obligación de la esencia del contrato.
Si la cosa es especie o cuerpo cierto debe conservarla hasta ponerla a disposición del
comprador.
Discusión doctrinaria
Se discute si es obligación del vendedor, transferir el dominio con la compraventa o
solo constituir en posesión al comprador (recordemos que vale la venta de cosa
ajena y nadie puede transferir más derechos de los que posee).
Lugar de la entrega
Se aplican las reglas del pago, lo que digan las partes, si nada han dicho, especie o cuerpo
cierto donde se encuentra, si es género, en el domicilio del deudor.
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Gastos de la entrega
Son de cargo del vendedor, salvo pacto en contrario (los de traslado son del comprador)
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Concepto de evicción
Privación total o parcial de la cosa comprada que sufre el comprador por sentencia judicial,
por causa anterior a la compraventa.
Elementos de la evicción
Privación total o parcial de la cosa.
La evicción debe tener lugar por sentencia judicial (los reclamos extrajudiciales no
valen).
Que la privación que sufra tenga una causa anterior a la compraventa (en caso
contrario no es imputable al vendedor).
Efectos de la citación
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a) Vendedor gana el juicio y se rechaza la demanda para el 3º: no hay evicción y por
lo tanto no produce responsabilidad alguna al vendedor (salvo que la demanda
fuere imputable a hecho o culpa del vendedor).
Evicción parcial
En este caso se priva al comprador de una parte de la cosa, la cual no solamente puede ser
física sino intelectual (derechos, por ejemplo).
a. Renuncia
La obligación de sanear la evicción no es de la esencia del contrato de compraventa,
sino de su naturaleza, de manera que las partes pueden convenir que se modifiquen
sus efectos e incluso excluirla por completo.
Efectos
No se responde de la evicción, pero si a devolver el precio de la cosa (salvo si hay
mala fe del comprador, o si tomo el comprador el peligro de evicción).
b. Por prescripción
Hay que distinguir que acción prescribe:
Al derecho de citar de evicción al vendedor: No prescribe.
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c. Por casos especiales previstos en la ley: En algunos casos, la ley libera al vendedor
completamente de la obligación de saneamiento, y en otros, sólo parcialmente:
b. El vicio debe ser grave (la cosa vendida no sirve para su uso natural o solo sirve
imperfectamente).
Acción redhibitoria
Art. 1857 CC.
Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se “rescinda la venta” o se
“rebaje proporcionalmente” el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o
mueble, llamados redhibitorios.
Por regla general: el comprador tiene derecho a elegir cualquiera de las 2 acciones o
alternativas.
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Excepciones: solamente puede pedir la rebaja del precio, cuando no es grave el vicio (pero
tiene los otros 2 requisitos) y si perece la cosa luego de la perfección del contrato por culpa
del comprador (salvo que haya perecido por el mismo vicio oculto, en tal caso tiene las 2
alternativas).
1. Por renuncia
También permite la renuncia, fundamento Art. 12 CC (salvo que estaba de mala fe).
3. Prescripción
Acción redhibitoria propiamente tal
muebles 6 meses desde la entrega y para los inmuebles 1 año desde la entrega.
Acción cuanti minori
muebles 1 año y para inmuebles 18 meses.
****De todos modos, estos plazos los pueden alterar las partes.
1. PAGAR EL PRECIO
Es de la esencia de la compraventa.
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2. RECIBIR LA COSA
La ley no contempla esta obligación en el art. 1871, pero no significa que no exista.
Consiste en hacerse cargo de la cosa, tomando posesión de la misma.
Art. 1827 CC. Alude a esta obligación, al establecer los efectos de la mora del comprador en
recibir.
Se debe abonar al vendedor todos los perjuicios que se derivan de la mora.
Se atenúa la responsabilidad del vendedor, pues queda descargado del cuidado
ordinario de la cosa, y sólo será responsable del dolo o de la culpa grave.
A. PACTO COMISORIO
Condición resolutoria tacita expresada (recordar, ya estudiado).
B. PACTO DE RETROVENTA
Art. 1881 CC.
Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida,
reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta
estipulación lo que le haya costado la compra.
Naturaleza jurídica
Es una condición resolutoria meramente potestativa, porque no supone el incumplimiento de una
obligación y depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, en este caso el primer vendedor.
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C. PACTO DE RETRACTO
Es aquel en que las partes acuerdan que se resolverá la venta si en un plazo determinado, que no
puede pasar de “un año”, se presenta un nuevo comprador que mejore el precio pagado.
Efectos
a. Son análogos a los efectos de la retroventa.
b. El comprador puede evitar la resolución, sin embargo, allanándose a mejorar el precio en
los mismos términos que el nuevo comprador. Basta que iguale la nueva oferta, para hacer
prevalecer su derecho.
El contrato de compraventa se puede rescindir por lesión enorme en los bienes raíces.
Concepto de lesión
Perjuicio pecuniario que sufre una de las partes por falta de equivalencia (desproporción grave) de
las prestaciones reciprocas que se dan entre ellas.
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CONCEPTO
Art. 1897 CC.
La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie
o cuerpo cierto por otro.
Características
1. Contrato bilateral.
2. Contrato oneroso.
3. Puede ser conmutativo o aleatorio.
4. Contrato principal.
5. Por regla general es consensual (salvo cuando se cambian bienes raíces o derechos de
sucesión hereditaria, ya que se perfeccionan por escritura pública).
6. No pueden permutarse (cambiarse) las cosas que no se pueden vender.
7. No son hábiles para celebrar el contrato de permuta las personas inhábiles para celebrar el
contrato de compraventa (reglas supletorias).
8. Si procede la lesión enorme en la permuta.
9. Cada permutante es considerado vendedor de la cosa que da y el justo precio a la fecha del
contrato se mirara como el precio que paga por lo que recibe en cambio (por lo mismo hay
precio para ambas, susceptible de recibir lesión).
CONCEPTO
Art. 1915 CC.
El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder
el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra
o servicio un precio determinado.
Clases de arrendamientos
Arrendamiento de cosas.
Arrendamiento de obras.
Arrendamiento de servicios.
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Arrendador: se obliga a conceder el goce de una cosa, ejecutar una obra o prestar un
servicio, siempre que no esté bajo subordinación o dependencia porque si no sería contrato
de trabajo.
Arrendatario: se obliga a pagar un precio determinado por este goce, obra o servicio.
2. Es Oneroso: utilidad para ambos contratantes hay que pagar un precio determinado.
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EL ARRENDAMIENTO DE COSAS
Contrato por el cual una parte llamada arrendador se obliga a entregar el goce de una cosa a la otra
parte que se llama arrendatario, la que se obliga a pagar por ese goce un precio determinado.
a) La Cosa: esta debe existir o esperar que exista, real, comerciable, determinada o
determinable y ser susceptible de ser arrendada.
b) El Precio: este puede ser dinero o en frutos naturales, además debe ser real, serio y
determinado. Cuando el precio se paga de manera periódica se llama “renta”.
c) El Consentimiento de las partes: es por regla general un contrato consensual, nos remitimos
a las reglas generales de capacidad.
Momento de la entrega
El que las partes estipulen, si no estipularon nada, al momento de celebrar el contrato o el plazo
que se desprenda de la finalidad con la que se arrendaron las cosas.
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b) No puede entregar la cosa por caso fortuito o fuerza mayor: el arrendatario puede desistir
del contrato (resolución) pero no a exigir indemnización de perjuicios.
b. Si por el retardo, disminuye la utilidad del contrato (por ejemplo, se deteriora la cosa o
ceso las circunstancias que lo motivaron) tiene el derecho para pedir la resolución del
contrato y a ser indemnizado.
2. Reparaciones útiles: son de cargo del arrendatario (aunque las puede separar y llevarse los
materiales si es que no producen detrimento de la cosa).
Obligación de reembolsarle al arrendatario, las sumas que éste destinó a reparaciones de la cosa
arrendada, cuando dicho gasto era de cargo del arrendador.
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Controversia en el precio
Se aplican las siguientes reglas:
a) Se estará primero a lo que las partes puedan probar.
b) Si ninguna puede acreditar sus pretensiones se estará al justiprecio que determine
un perito (los costos de estos se dividirán en partes iguales).
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3. Cuidar la cosa como buen padre de familia: el arrendatario responde hasta por culpa leve.
(este responde por sus hechos, sus miembros familiares huéspedes, dependientes y
subarrendatarios).
4. Efectuar las reparaciones locativas: aquellas que tienen por objeto subsanar los deterioros
que corresponden a un normal uso y goce del inmueble arrendado (salvo aquellas que son
por caso fortuito o fuerza mayor o proviene de la mala calidad de la cosa arrendada).
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Casos legales
a) Caso en que lo invoca el arrendador (artículo 1942, inciso 2º del Código Civil)
El arrendador puede invocarlo, entonces, para asegurar el pago de la renta y de las
indemnizaciones a que tenga derecho, reteniendo todos los frutos de la cosa arrendada y
los objetos con que el arrendatario haya amoblado, guarnecido o provisto la cosa
arrendada. Para ejercer el derecho, las cosas han de pertenecer al arrendatario,
presumiendo la ley tal dominio, sin perjuicio de admitir prueba en contrario (necesita
autorización judicial para esto).
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b) Expiración del contrato por concluir el tiempo estipulado para la duración del contrato
Hay que distinguir:
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Competencia
a. Desahucio
Terminación unilateral del contrato.
b. Terminación de arrendamiento
Por causa legalmente establecida, por ejemplo, infracción de alguna obligación.
c. Restitución de propiedad
Por término de la duración del contrato de arriendo.
e. Indemnización de perjuicios
Que intente el arrendador o arrendatario.
f. Otros que versen sobre las demás cuestiones derivadas de los contratos.
CONCEPTO
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PARTES EN EL MANDATO
1. Comitente o mandante
Es la persona que confiere el encargo.
1. Que se confié o encargue a otra persona, la ejecución de uno o más negocios jurídicos
Es el objeto del contrato; por regla general todos los actos jurídicos admiten representación,
salvo los que prohíbe la ley como el “testamento”).
2. Que el negocio no solo le interese al mandatario (que se actué según interés demandante)
Habrá mandato cuando:
Si el negocio es de mutuo interés del mandante y mandatario.
Si el negocio es de interés del mandante y un tercero.
Si el negocio interesa solo al mandante.
Si el negocio es de interés solo de un tercero.
Mandatario:
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•Consensual: Una parte ofrece la celebración del contrato, y la otra lo acepta (sea
1.
expresa o tácitamente).
2.
remunerado o gratuito.
3.
4.
5.
sus aptitudes o capacidades.
•El mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante: Los actos jurídicos
celebrados por el mandatario obligan al mandante, ya que el mandatario no
6. actúa a nombre propio (por regla general), sino a nombre del mandante.
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1. ES UN CONTRATO CONSENSUAL
Una parte ofrece la celebración del contrato, y la otra lo acepta (sea expresa o tácitamente).
Mandato judicial: se debe constituir por escritura pública; por un acta extendida
ante el juez y suscrita por todos los otorgantes; por declaración escrita del
mandante y autorizada por el secretario del tribunal que conozca la causa.
Mandato conferido por la mujer casada en sociedad conyugal, para que el marido
realice determinados actos: este debe ser especial y por escritura pública.
El mandato conferido para reconocer un hijo: por escritura pública y con esa
especial facultad.
Mandatario: se obliga a
cumplir encargo;
rendir cuentas;
indemnizar los perjuicios en determinados casos.
Mandante: se obliga a
proveer medios necesarios para que cumpla la gestión;
reembolsar gastos que haya hecho;
indemnizar los perjuicios sufridos por el cometido;
pagar (si es remunerado).
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4. ES UN CONTRATO BILATERAL.
Este subsiste por sí mismo y no necesita de otro
a. Por tanto, serán para el mandante los beneficios y soportará las pérdidas provenientes
del acto jurídico celebrado por el mandatario, igual que si el mandante lo hubiere
celebrado personalmente.
c. Pero frente a quien contrata con el mandatario y frente a los terceros, distintas serán
las consecuencias jurídicas:
Si el mandatario actúa en representación del mandante, éste resulta obligado;
Si el mandatario actúa a nombre propio, es él quien se obliga y no el mandante,
sin perjuicio que la relación jurídica entre mandante y mandatario siga vigente.
Es aquel que se confiere al mandatario para Es aquel que se confiere para que se realicen
que realice actos de comercio (art. 3 Código de actos jurídicos que no sean actos de comercio.
comercio).
Es aquel que se otorga para todos los negocios Es aquel que comprende uno o más negocios
del mandante (si se hace así solo otorga las especialmente determinados.
facultades de administración de los negocios
dentro del giro ordinario del mandante Art.
2132).
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Cuando se precisa cuáles son las facultades o Cuando no se precisa al mandatario las
atribuciones del mandatario. facultades conferidas.
1. Facultades de administración
Consiste en adoptar las medidas de carácter material o jurídicas tendientes a “conservar”
los bienes, a “incrementarlos” y obtener “ventajas” que pueden procurar.
c. La ley civil también ha limitado o previsto el alcance de las facultades que pueda
conceder el mandante al mandatario:
En cuanto a la transacción, esto no implica que pueda convenir que el asunto sea
resuelto por un árbitro.
En cuanto a la compraventa, si se lo faculta, también está facultado para recibir el
precio (sin mención del precio).
En cuanto a la hipoteca y compraventa, el que está facultado para vender no implica
que pueda hipotecar y viceversa (no opera el aforismo “quien puede lo más puede
lo menos”).
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Contrato por medio del cual una persona encomienda a otra que postule a su nombre ante los
tribunales de justicia.
CARACTERÍSTICAS
a. Siempre es solemne
(Art. 6 CPC) se debe constituir
por escritura pública;
por un acta extendida ante el juez y suscrita por todos los otorgantes;
por declaración escrita del mandante y autorizada por el secretario del tribunal
que conozca la causa.
b. No termina con la muerte del mandante
Se sigue siendo responsable con la sucesión.
c. Solo pueden ser mandatarios
Las personas estipuladas en el artículo 2º de la ley Nº 18.120, que son las que tienen
capacidad para postular.
FACULTADES
El mandato solo otorga las facultades ordinarias (Art. 7 Inc. 1 CPC), para tener las facultades
extraordinarias (Art.7 inc.2 CPC) estas deben ser otorgadas por el mandante en forma expresa.
Facultades Ordinarias
El mandato judicial autoriza al apoderado a tomar parte del mismo modo que podría hacerlo el
poderdante en todos los trámites e incidentes del juicio, hasta la ejecución completa de la sentencia
definitiva.
Si se restringen estas cláusulas, son nulas.
Se pueden delegar estas funciones, salvo clausula en contrario.
Extraordinarias
Estas facultades requieren ser otorgadas por el mandante en forma expresa y consisten en:
1.
•El desistimiento de la acción de la demanda.
2.
•El allanamiento: aceptar las pretensiones de la parte contraria.
3.
•Absolver posiciones (dar respuestas a las preguntas en un juicio).
4.
•Renunciar a los recursos o los términos Legales (plazo o apelación).
5.
•Transigir (llegar a acuerdo).
6.
•Comprometer (designar árbitros) y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores.
7.
•Aprobar convenios en los juicios de quiebras.
•Percibir dinero proveniente de ese juicio (Artículo 7º inciso 2º Código Procedimiento
8. Civil).
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Importante
La delegación da derecho a los terceros contra el mandante, sin necesidad de posterior ratificación,
si no la hubiere autorizado por parte del mandante.
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1. Cumplir el encargo
Ejecutar el mandato en forma convenida, esto es, el mandatario se ceñirá rigurosamente a
los términos del mandato, sin perjuicio de los casos en que las leyes le autoricen para actuar
de otro modo (esto se aplica al fondo del encargo y la forma de cómo se llega al fondo del
encargo).
3. Indemnizar al mandante
Dependiendo del caso correspondiente, si procede:
La responsabilidad del mandante es de culpa leve.
Dicha responsabilidad recae más estrictamente si el mandato es remunerado
(dentro de la culpa leve).
Dicha responsabilidad recae menos estricta si el mandatario no quería ejecutar el
encargo y se vio forzado a aceptarlo (culpa lata Letelier, aunque Orrego dice que
dentro de la culpa leve. Al final se concluye que determina el juez).
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6. Obligación de indemnizar al mandatario de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y
por causa del mandato.
Partes
Delegante: mandatario primitivo que encarga la gestión a otro
Delegado: tercero que recibe el encargo del mandatario primitivo (es un submandatario)
Efectos de la delegación
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2. Cuando debe salirse de los límites del mandato por necesidad imperiosa
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CONCEPTO
Art. 2446 CC
La transacción es un contrato en que las partes terminan “extrajudicialmente” un litigio
pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la
renuncia de un derecho que no se disputa.
CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSACCIÓN
•Contrato extrajudicial: si fuera judicial no es transacción sino que puede llamarse conciliación
(juez propone las bases) o avenimiento (las partes proponen las bases).
•Consensual: en la práctica conviene hacerlo por Escritura Pública, por razones de prueba.
•Conmutativo: por regla general, aunque puede ser aleatorio dependiendo a la prestación que se
obliguen las partes.
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Casos especiales
a) Las transacciones en materia de familia, debe aprobarlas el juez.
b) El mandatario (sea cual sea) requiere poder especial para transigir, debiendo expresar en
ese poder especial sobre los “bienes, acciones y derechos” sobre los que pueda transigir.
Objeto de la transacción
Debe recaer en bienes, derechos y acciones de que sea uno capaz de disponer, o sea comerciables,
aunque hay casos en que la ley prohíbe expresamente transigir:
1. No se puede transigir sobre acciones penales que nacen de un delito (de acción pública)
Eso sí, se permite transigir sobre acciones civiles que nacen de un delito, o sea
indemnización de perjuicios.
3. No se puede transigir sobre los alimentos futuros y forzosos, de las personas a quienes se
les debe por ley.
Efectos en la Transacción
Como todo contrato, produce efecto solo entre las partes.
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3. Los efectos se limitan solamente sobre los derechos, acciones y bienes que se han
transigido, por tanto, los objetos sobre los que recae la transacción deben ser específicos.
CAUCIONES
Art. 46 CC.
Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra
obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.
Clasificación
1. Reales: una “cosa determinada” garantiza al acreedor que se cumplirá íntegra y
oportunamente la obligación principal. Puede ser tal cosa un bien mueble (prenda) o
inmueble (hipoteca).
Toda caución real se transforma en un derecho real, con derecho a perseguir el bien
de quien lo posea, de realizar el bien y con el dinero pagarse preferentemente.
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Garantía y Caución
Las expresiones “garantía” y “caución” suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una
relación de género (garantía) a especie (caución) (toda caución es una garantía, pero no toda
garantía es caución).
Pues el derecho legal de retención es una garantía, pero no es caución (contrato), pues no
se trata de una obligación “contraída”, sino que es la ley, en este caso, la fuente de la
garantía.
CONCEPTO
Art. 2384 CC.
Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad
de su crédito.
Se dice que es incompleta la definición.
Cátedra: es el contrato que consiste en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para
la seguridad del cumplimiento de la obligación, teniendo el acreedor el derecho de
realización, persecución y de pago preferente con el producto de la venta, si no cumple la
obligación.
CARACTERÍSTICAS
1. ES UN CONTRATO
Acuerdo de voluntades entre el que constituye la prenda y el acreedor prendario. (El que
constituye la prenda puede ser un deudor como también un tercero).
2. ES UN CONTRATO REAL
Se perfecciona con la tradición de la cosa (solo será solemne en los casos de prendas
especiales como la prenda sin desplazamiento o sobre vehículos) esta entrega debe ser real
y efectiva.
3. ES UN CONTRATO UNILATERAL
El único obligado es el acreedor prendario, que se obliga a restituir el objeto recibido en
prenda (sinalagmático imperfecto: ya que pueden nacer obligaciones por hechos
posteriores, por ejemplo, puede resultar obligado el deudor por los gastos que ocasione la
tenencia de la cosa).
5. ES UN CONTRATO ACCESORIO
Para subsistir requiere de un contrato principal y tiene por objeto asegurar una obligación
propia o ajena.
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6. ES UN DERECHO REAL
Porque el acreedor prendario ejerce su derecho sobre el bien dado en garantía sin respecto
a determinada persona y lo faculta para perseguirlo en manos de quien se encuentre,
realizarlo o rematarlo y luego pagarse de manera preferente.
7. ES UN DERECHO MUEBLE
Porque siempre recae sobre bienes muebles.
8. DA ORIGEN A UN PRIVILEGIO
El crédito del acreedor prendario goza de preferencia de 2ª clase.
10. ES INDIVISIBLE
La prenda como institución es indivisible, aunque la obligación principal o la cosa empeñada
sea divisible. Esto se consagra en que el deudor para reclamar la restitución de la cosa dada
en prenda, debe pagar íntegramente lo adeudado (mientras se adeude alguna fracción por
muy pequeña que sea, el acreedor retiene la prenda).
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2. Efectos respecto entre las partes: (acreedor prendario y tercero que prenda cosa ajena) hay
que distinguir si el dueño reclama o no la cosa.
ESPECIALIDAD DE LA PRENDA
Consiste en que los bienes que se dan en prenda deben ser determinados, especificados y estar
singularizados, en términos tales que no hay duda de con que se garantiza la obligación principal.
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1. Derecho de retención
Aquel derecho que tiene el acreedor prendario para conservar la tenencia de la cosa
prendada mientras no cumpla la obligación principal o hasta el pago íntegro de su crédito.
2. Derecho de persecución
El acreedor prendario está facultado para recobrar la cosa de manos de quien la tenga
inclusive al dueño, por tener tal derecho real (acción reivindicatoria).
3. Derecho de venta
Facultad del acreedor prendario para pagarse con la cosa dada en prenda si no satisface
íntegramente el crédito el deudor.
4. Derecho de preferencia
El crédito del acreedor prendario es de 2ª clase de créditos preferentes. (esta preferencia
es sobre el bien dado en garantía, pero no sobre el resto del patrimonio del deudor, este
saldo insoluto se considera como crédito valista).
1. Restituir la prenda
Obligación esencial y corre en las prendas con desplazamiento solamente) una vez
extinguida íntegramente la obligación con los aumentos que haya recibido la cosa.
Esta obligación puede cesar por destrucción de la cosa por caso fortuito o fuerza
mayor (las cosas perecen para sus dueños).
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1. Derecho a exigir la restitución del bien 1. Pagar los gastos e indemnizaciones que
prendado cumplida la obligación. sufre el acreedor por la tenencia y
2. Derecho a pedir la sustitución de la conservación de la cosa prendada.
cosa empeñada.
3. Derecho a vender la cosa y constituir
derechos sobre la prenda.
4. Derecho a ser indemnizado si la cosa
tiene deterioros.
5. Derecho a que mientras no se enajene
la cosa puede pedir la administración
de la cosa.
6. Derecho a concurrir a la subasta de la
cosa empeñada.
7. Derecho a impedir el remate, pagando
íntegramente la deuda.
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1. Pagar los gastos e indemnizaciones que sufre el acreedor por la tenencia y conservación
de la cosa prendada.
EXTINCIÓN DE LA PRENDA
Puede extinguirse por vía consecuencial o por vía directa.
1. Vía consecuencial
Se puede extinguir por cualquiera de los medios generales de extinción de las obligaciones
(la extinción de la obligación principal extingue la prenda, la cosa que se tiene en prenda se
debe restituir).
2. Vía directa
CLASES DE PRENDA
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Prenda agraria.
Prenda industrial.
Prenda de valores mobiliarios o acciones a favor de bancos.
Prenda sin desplazamiento: aquella que consiste que la cosa prendada no se
desplaza al acreedor, sino que permanece en poder del deudor o constituyente.
Es solemne: se debe realizar por escritura pública (para perfeccionarse),
luego se debe realizar un extracto de tal escritura y publicarla en el
Diario Oficial (dentro de 30 días desde que se otorga la escritura pública
para que tenga efectos respecto a terceros).
Esta prenda es la más utilizada hoy en día.
La prenda de los vehículos: se inscriben (son solemnes se realizan por escritura
pública y se publican en el DO) en el registro de vehículos motorizados del Registro
Civil.
CONCEPTO
Art. 2407 CC. La hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan
por eso de permanecer en poder del deudor.
CRÍTICAS AL CONCEPTO
Se critica esta definición, ya que no es un derecho de prenda y no proporciona una idea cabal de la
garantía.
El concepto que se da, definen la hipoteca como un derecho real, pero no como contrato y la
hipoteca es un derecho real y un contrato.
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•Es un derecho real: ya que se ejerce sobre el bien inmueble gravado sin respecto a
1. determinada persona.
•Es un derecho inmueble: siempre se ejerce sobre un bien raíz, salvo leyes especiales por
ejemplo código aeronáutico (por tanto su tradición se efectúa por la inscripción del título en el
3. conservador de bienes raíces)
•Donde quiera que vaya el crédito lo sigue la hipoteca (cesión o subrogación del
8. crédito hipotecario).
•Es un derecho indivisible: significa que cada parte del inmueble hipotecado garantiza la
totalidad del crédito, y que a su vez, cada parte del crédito esta caucionado con la totalidad del
9. bien hipotecado.
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•Es una limitación al dominio: ya que el propietario del inmueble no puede ejercer
su derecho de dominio en forma absoluta.
10.
•Constituye un principio de enajenación: (enajenación condicionada) por eso se
requiere capacidad de enajenar y por eso no se puede hipotecar bienes
11. embargados (porque la enajenación trae consigo objeto ilícito).
•Es un contrato solemne: ya que debe otorgarse por “escritura pública” y además
debe ser “inscrita en el registro conservatorio”.
1.
•Es un contrato accesorio: hay que recordar que no impide que la hipoteca se otorgue
antes del acto a que acceda (Art. 2413 inc. final. Podrá asimismo otorgarse en cualquier
2. tiempo antes o después de los contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba.)
ELEMENTOS DE LA HIPOTECA
1. Capacidad:
a) Constituyente de la hipoteca (deudor o tercero): Se exige capacidad para enajenar; ello,
porque la hipoteca es un principio de enajenación.
b) Acreedor hipotecario: para aceptarla le es suficiente la capacidad de obligarse, o sea, la
capacidad de ejercicio.
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Los bienes raíces que se posean en propiedad, es decir, lo que es susceptible de hipotecarse
es el dominio sobre los bienes raíces (al no distinguir que especie de propiedad pueden ser
que se posean en propiedad absoluta, fiduciaria, propiedad plena o nuda propiedad).
Hipoteca de naves y aeronaves, las naves son susceptibles de hipoteca, siempre y cuando
tengan más de 50 toneladas de registro.
Hipoteca sobre bienes futuros, al hipotecarse estos bienes, no existe la hipoteca como
derecho real “pero si como contrato”, ya que para que exista como derecho real necesita la
inscripción. Por eso una vez celebrada la hipoteca como contrato, nace para el acreedor el
derecho de hacer inscribir los bienes a medida que el deudor los adquiera.
Hipoteca de cuota: No solo se puede hipotecar el inmueble el que uno sea dueño absoluto,
sino también el que tenga una cuota de él, porque se considera que sobre esa cuota el
comunero tiene el derecho de dominio.
Hipoteca sobre bienes de los cuales se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible:
eso si se entienden hipotecados con esa limitación, aunque no se exprese, eso porque nadie
puede trasferir más derechos de los que tiene.
I. SEGÚN SU ORIGEN
Convencional Legal
En el código civil todas son convencionales. El CPC creó un caso de hipoteca legal Art. 660 y
662 en las particiones, para garantizar los
alcances que puedan resultar contra un
adjudicatario.
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Especial General
Si grava uno o más predios determinados; (en Si se extiende a todos los inmuebles del
chile solo existen las especiales ya que se deudor.
prohíben las generales, “especialidad de la
hipoteca”).
Pública Oculta
Específica General
Cuando cauciona determinadas obligaciones Cuando cauciona todas las obligaciones del
(se garantiza la obligación documentada en tal deudor, presentes o futuras, de cualquier
pagaré, por tal monto, con vencimiento en tal índole. Estas, a su vez, pueden ser limitadas
fecha, etc.) (cuando a pesar de ser generales, se limitan a
caucionar obligaciones hasta por cierto monto)
e ilimitadas.
Motivos
a) Porque se necesita que se cumplan dos condiciones: que el constituyente sea propietario
de la cosa que se da (no lo dice, pero se infiere del contexto del artículo 2414 que dice “sus
bienes”) y que tenga la facultad de enajenarla.
b) Por lo tanto, no puede hipotecarse cosa ajena y será nulidad absoluta porque la ley exige
que sea dueño de la cosa (Art. 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor;
salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de
contravención).
Críticas
Hay otros que dicen que si es válida: porque las cosas ajenas pueden venderse, además la tradición
hecha por quien no es dueño no adolece de nulidad.
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Suplemento de la hipoteca
Para ejercer este derecho el acreedor hipotecario es necesario que la finca se pierda o se deteriore
(tal deterioro debe ser de tal magnitud que el inmueble no de suficiente garantía para la seguridad
de la deuda, criterio del juez) producido esto el acreedor hipotecario tiene 3 derechos:
La indemnización o precio que se pagare al dueño del inmueble hipotecado en caso de expropiación.
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b) Respecto al uso y goce, está limitado, a que no lo use arbitrariamente, y la ley otorga el
“suplemento de la hipoteca” en el caso que se pierde o deteriore el inmueble.
Posposición de la hipoteca
Acto por el cual el acreedor hipotecario consiente en que prefiera a su hipoteca otra, constituida
con posterioridad (consiste en que el acreedor hipotecario de grado preferente consienta en que su
hipoteca pase a ocupar un grado posterior a otra hipoteca).
La preferencia es renunciable, ya que es un derecho en su solo interés.
EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA
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e) Confusión
Por ejemplo, si al fallecer el acreedor, le sucede, como su único heredero, su hijo, quien era
el deudor de la obligación garantizada con la hipoteca.
g) Purga de la hipoteca
Se analiza a continuación.
2. Vía consecuencial: cuando la extinción se produce por haberse extinguido la obligación principal,
para esto se aplican las reglas generales sobre los medios de extinguir las obligaciones.
PURGA DE HIPOTECA
(Purga: liberar, purificar una cosa de lo malo que tiene)
Es el caso que establece la ley en que el adquirente de la finca hipotecada no la adquiere con la
hipoteca, esto ocurre en el caso en que el remate se hace en pública subasta ordenada por el juez.
Requisitos
Art. 2428 CC.
a) La venta debe efectuarse en pública subasta, ordenada por el juez.
b) Debe citarse personalmente a los acreedores hipotecarios, mediante receptor judicial.
c) La subasta no puede efectuarse antes de transcurrido el término de emplazamiento,
contado desde la notificación a los acreedores hipotecarios.
Si no se citare a uno o más acreedores hipotecarios, la subasta es válida, pero subsiste la hipoteca
del acreedor o acreedores omitidos. Estos podrán por tanto ejercer su derecho de persecución, en
contra del tercero adquirente en la subasta.
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1. Contrato real: se perfecciona el contrato con la entrega de la cosa, la ley usa impropiamente
la palabra “tradición” en circunstancias que debió decir “entrega” (ya que el comodato es
un título de mera tenencia y no traslaticio de dominio).
5. Contrato gratuito: (esencia del contrato, sino seria arrendamiento), si no ser solo se grava
el comodante a favor del comodatario. El contrato solo reporta utilidad para el
comodatario.
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a) Obligación de usar la cosa en forma adecuada: se debe usar en los términos convenidos, a
falta de estos según la naturaleza ordinaria de la cosa (si no restituye la cosa y debe
indemnizaciones de perjuicios).
Momento de restituir
En el momento convenido, en su defecto, después del uso para lo cual fue prestada.
1. Por la muerte del comodatario, salvo que se preste la cosa para un servicio particular que
no puede suspenderse (los herederos no están obligados a restituir la cosa sino una vez
realizado el servicio).
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Acción personal: dirigida contra el comodatario y herederos, esta acción nace del contrato,
la cual prescriben en 5 años, desde que se hace exigible la obligación de restituir.
Acción real, la acción reivindicatoria: en aquellos casos en que se acciona cuando la cosa
sale en manos del comodatario y está en manos de terceros (inclusive herederos).
2. Si muere el comodatario: los herederos del comodatario no pueden usar la cosa, deben
restituirla al comodante. (contrato intuito personae)
Los herederos podrán seguir usando la cosa cuando es por un servicio en particular,
(si los herederos enajenan esa cosa quedaran afectos al justo precio si es buena fe
y más a las indemnizaciones si están de mala fe).
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Características
1. Es un contrato real.
2. Es un contrato unilateral: al momento de perfeccionarse el contrato (oportunidad a la que
debemos atender para calificar de unilateral o bilateral un contrato), sólo se obliga el
depositario, a restituir el depósito.
3. Es un contrato a título gratuito.
4. Es un contrato intuito personae (el depositante, por regla general, tomará en consideración
las aptitudes personales, la rectitud y la honestidad del depositario, para confiarle la
custodia de algunos bienes).
Error en el depósito
El error en que incurra el depositante acerca de la identidad personal del depositario es
inocuo, no le permite pedir que se declare la nulidad del contrato (puede pedir la
restitución de la cosa).
Tampoco invalida el contrato el error acerca de la substancia, calidad o cantidad de la cosa
depositada. Dicho error, afectará ciertamente al depositario.
Casos en que el depositario puede restituir la cosa
Cuando padece error acerca de la persona del depositante.
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Características
1. Es un contrato real (nos encontramos ante una excepción a la teoría general del contrato,
pues de ordinario, de éste sólo nacen derechos personales y no reales).
2. Es un contrato unilateral: único que se obliga, por regla general, es el mutuario, a restituir
la cosa (a diferencia del comodatario y del depositario, no se obliga a conservar la cosa, pues
se hace dueño de la misma).
5. Es un contrato principal.
Mutuante
Debe ser capaz de enajenar (por ser un título traslaticio de dominio).
Debe ser dueño de la cosa dada en mutuo (en caso contrario es válido, pero no transfiere el
dominio)
Mutuario
La ley sólo le exige que sea capaz de obligarse, conforme a las reglas generales. Si no lo es,
el contrato será nulo.
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1. Mutuo de cosa consumible y fungible que no sea dinero (Se aplica el CC)
a) El único obligado es el mutuario, quien debe restituir igual cantidad de las cosas,
del mismo género y calidad.
b) Este contrato es por naturaleza gratuito. Para pagar intereses, sea en dinero o en
otras cosas fungibles, deberá mediar pacto expreso de las partes (Si el deudor paga
intereses, sin haber pacto de por medio, el acreedor podrá retenerlos, estaríamos
ante una obligación natural para algunos)
c) La restitución puede ser fijada por las partes o en el silencio de ellas, por la ley (10
días desde la entrega)
Características
1. Es un contrato naturalmente oneroso (en el silencio de las partes, debe el mutuario pagar
intereses).
2. Las operaciones de crédito de dinero no son reajustables, salvo pacto expreso de las partes
(Se entiende por reajuste toda suma que el acreedor reciba o tenga derecho a recibir por
sobre el capital y los intereses; IPC o UF).
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Clases de interés
1. Interés corriente: interés promedio cobrado por los Bancos e instituciones financieras
establecidas en Chile, en las operaciones que realicen en el país. (Lo determina la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras).
2. Interés convencional: es aquél estipulado por las partes; pero esta facultad se encuentra
limitada por la ley.
Limitación legal: no podrá estipularse un interés que exceda en más de un 50% al
interés corriente que rija al momento de la convención (por ejemplo, si la tasa de
interés corriente asciende al 2%, el interés máximo convencional no podrá superar
el 3%).
Sanción: de vulnerarse el límite legal, el interés se reduce automáticamente
al interés corriente que rija al tiempo de la convención, además del delito
de usura (Art. 472 Código Penal).
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1
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Concepto
Desde el punto de vista del derecho, la familia es un conjunto de individuos unidos por un
vínculo de matrimonio o de parentesco (el código no define a la familia).
b. El artículo 1° de la ley de matrimonio civil reitera lo que expresa la CPR “la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad” y a continuación establece que “el matrimonio es la
base principal de la familia”.
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El Art. 815 CC. (derecho de uso y habitación) dice que conforman el cónyuge, los hijos,
el número de sirvientes necesarios para la familia, las personas que viven a costas de
estos (allegados) y las personas a que se les deben alimentos.
Los arts. 988 a 990 y el 992 CC, al regular la sucesión intestada, señalan como miembros
de una familia para éstos efectos:
Al cónyuge;
los parientes consanguíneos en la línea recta; y
los parientes consanguíneos en la línea colateral, hasta el sexto grado inclusive.
La familia no es personalidad jurídica: por eso se dice que la familia es una “sociedad
natural”, un organismo social o ético, más que jurídico.
Concepto
Es la relación de familia que existe entre dos personas.
Puede ser de dos clases: parentesco por consanguinidad y parentesco por afinidad.
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Los cónyuges no son parientes por afinidad: La doctrina mayoritaria dice que
los cónyuges “no” son parientes por afinidad, porque no quedan comprendidos
en el artículo 31, además en otros artículos se distingue claramente entre
parientes y cónyuges.
La línea: es la serie de parientes que descienden los unos de los otros o de un tronco común
(pudiendo ser de manera ascendente o descendente) y la línea se clasifica en recta y
colateral.
La línea recta: son aquellos que descienden unos de otros.
La línea colateral: son aquellos que sin descender unos de otros, tienen un
ascendiente común.
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Concepto
Consiste en aquellas vinculaciones jurídicas establecidas por la ley respecto de las personas
que han contraído matrimonio o que están unidas por parentesco.
Concepto
Promesa de un matrimonio futuro.
Art. 98 CC.
Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho
privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce
obligación alguna ante la ley civil.
CARACTERÍSTICAS
Es un hecho privado.
No producen obligación alguna ante la ley civil.
Se entrega enteramente al honor y conciencia del individuo.
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Concepto
Art. 102 CC.
El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse
mutuamente.
Naturaleza Jurídica
Se discute la naturaleza jurídica del matrimonio.
Contrato: algunos dicen que es un contrato, pero en un sentido amplio, o sea como
equivalente a un acto nacido de la voluntad de dos personas y reglamentado por la ley civil.
Institución jurídica: otros dicen que es una institución jurídica, regido por un estatuto de
carácter permanente, por dos fundamentos principales:
a. El concepto de contrato comprende solamente los actos jurídicos destinados a crear
obligaciones de carácter transitorio, mientras que si se establece o crea un estatuto
de carácter permanente, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una
institución.
b. El contrato sólo genera obligaciones. El matrimonio, origina deberes y obligaciones.
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Contrato solemne: no se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, sino que
requiere de varias formalidades. Las principales solemnidades son la presencia de un Oficial
Civil y de dos testigos hábiles.
Vínculo entre un hombre y una mujer (diferencia de sexo entre las partes) Agrega la
definición de matrimonio, que por el matrimonio "un hombre y una mujer ...". Queda así
claro que es de la esencia del matrimonio la diferencia de sexo. También queda claro que
los que se unen es, es UN hombre y UNA mujer, en singular, con lo que se está descartando
la poligamia y la poliandria. Además, es el único contrato que exige la diferencia de sexo
entre los contrayentes.
Cada parte solo puede ser una persona: excepción al artículo 1438 “cada parte puede ser
una o muchas personas”.
No admite modalidades: sus efectos son actuales porque el artículo 102 dice “... se unen
actual e indisolublemente...”. La voz "actual", descarta la idea de cualquier modalidad
suspensiva.
El objeto del matrimonio es: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Termina la
definición señalando los fines del matrimonio: "vivir juntos, procrear y auxiliarse
mutuamente". Sobre este punto, deberá tenerse presente que la finalidad no sólo es
procrear, porque si así fuera, no se admitirían los matrimonios de ancianos, de personas
enfermas o el matrimonio en artículo de muerte.
Solo lo pueden celebrar válidamente personas de cierta edad mínima: quienes han
cumplido 16 años.
Normas por las cuales se rige el matrimonio: Ley Divina y la Ley Eterna; Ley Civil (Código
Civil y Nueva Ley de Matrimonio Civil N°19.947); Ley de Alimentos; Ley del Registro Civil.
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REQUISITOS DE EXISTENCIA
1. Diversidad de sexo de los contrayentes
2. Consentimiento
3. Presencia del oficial del Registro Civil
Nuestra Corte Suprema ha hecho la distinción entre matrimonio nulo e inexistente, afirmando que
el primero tiene una existencia imperfecta, por cuanto adolece de vicios en su constitución que
pueden traer consigo la nulidad; en cambio, el inexistente es sólo una apariencia de matrimonio,
porque carece de los elementos sin los cuales no puede concebirse el acto (T. 45, sec. 1ª, p. 107).
El artículo 103 es bastante exigente respecto del mandato. Este debe ser:
a) Especial
b) solemne (se otorga por escritura pública, lo que constituye una excepción a la regla general
del artículo 2123 de que el mandato sea consensual)
c) determinado, puesto que debe indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los
contrayentes y del mandatario. No se necesita dar las razones.
De acuerdo a lo que establece el artículo 8º de la ley 19.947, los vicios de que puede adolecer
el consentimiento en materia matrimonial son: el error y la fuerza.
El error
El artículo 8º de la actual ley de matrimonio civil contempla dos clases de error:
a) “error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente”, y
b) “error acerca de alguna de sus cualidades personales que atendida la naturaleza de
los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el
consentimiento".
Respecto de este último tipo de error debe tenerse presente que para que vicie el
consentimiento debe recaer, no en cualquiera cualidad personal, sino en una que atendida
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la naturaleza o fines del matrimonio, sea estimada como determinante para otorgar el
consentimiento. Sería el caso, por ejemplo, de quien se casa ignorando que la persona con
la que contrae nupcias es impotente o estéril.
La fuerza
El artículo 8º de la Ley de Matrimonio Civil señala: "Falta el consentimiento libre y
espontáneo en los casos siguientes: 3º Si ha habido fuerza, según los términos de los
artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia
externa que hubiere sido determinante para contraer el vínculo”.
Para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser grave, injusta y determinante.
Grave es la fuerza capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano
juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición (art. 1456), considerándose
que tiene este carácter el justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno
de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.
La fuerza es injusta cuando constituye una coacción que implica actuar al margen
de la ley o contra la ley, de modo que el ejercicio legítimo de un derecho jamás
puede ser fuerza que vicie la voluntad, aun cuando indiscutiblemente signifique
coacción.
Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que sea empleada por el
otro contrayente, pues el artículo 8º sólo habla de “ocasionada por una persona”.
La novedad que introduce la ley 19.947 es que la fuerza puede ser ocasionada por
una “circunstancia externa”. Este agregado que hizo la ley 19.947, tuvo por objeto
permitir la disolución del matrimonio de una mujer que se casa embarazada y que
lo hace por la presión social que mira con malos ojos el que una mujer soltera sea
madre.
La regla general, igual que en materia patrimonial, es que todas las personas sean
capaces. De consiguiente no hay más impedimentos que los que la ley señala.
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b. Guardas
Lo contempla el artículo 116 del Código Civil: "Mientras que una persona no
hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito al tutor o curador que haya
administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin que la cuenta de
la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor
de menores" (inc. 1º). "Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del
tutor o curador para el matrimonio con el pupilo o pupila". (Inc. 2º).
El fundamento de esta inhabilidad es impedir que el guardador o sus
parientes cercanos contraigan matrimonio con el pupilo o pupila, para
encubrir una administración dolosa.
c. Segundas nupcias
Lo contempla el artículo 124 del Código Civil: "El que teniendo hijos de
precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría,
quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los
bienes que esté administrando y le pertenezcan como heredero de su
cónyuge difunto o con cualquier otro título.
d. Impedimento especial
Para la viuda o mujer cuyo matrimonio se haya disuelto o declarado nulo.
El artículo 128 establece que "cuando un matrimonio haya sido disuelto o
declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras
nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de
cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o
declaración de nulidad".
La manifestación.
Se define como el acto en que los futuros contrayentes dan a conocer al Oficial
del Registro Civil, su intención de contraer matrimonio ante él. Puede hacerse
por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas.
a. Formas de realizarla
Por escrito: esta debe ser suscrita por ambos contrayentes y debe indicar (lo
que debe indicar se aplica también si es oralmente)
1. Nombres y apellidos.
2. Lugar y fecha de sus nacimientos.
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3. Su estado de solteros, viudos o divorciados (en los dos últimos casos deben
nombrar a el ex cónyuge y el lugar y fecha de su muerte o sentencia de
divorcio).
4. Profesión u oficio de los cónyuges.
5. Nombres y apellidos de los padres (si fueran conocidos) y nombre y
apellidos de las personas cuyo consentimiento fuere necesario (el ascenso).
6. El hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer
matrimonio (impedimentos dirimentes absolutos y relativos).
Oralmente: en este caso el oficial del registro civil levantará acta completa de
la manifestación la que será firmada por él y por los interesados, si supieren y
pudieren hacerlo y autorizada por dos testigos (esto se aplica también para el
lenguaje de señas).
Información de testigos.
Se puede definir como la comprobación, mediante dos testigos, del hecho que
los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer
matrimonio (art. l4)
Celebración del matrimonio ante oficial del registro civil: Arts. 17, 18 y 19 son dos
las solemnidades del matrimonio mismo: intervención de un oficial del registro civil
(requisito de existencia) y presencia de dos testigos hábiles (requisito de validez)
(Recordemos Art. 383 del Código Penal que establece el que engañare a una
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Oficial del registro civil competente: será aquel que haya intervenido en las
diligencias de la manifestación e información, tal oficial puede ser de cualquier
punto del país, careciendo de importancia el domicilio o la residencia de los
contrayentes (anterior causal de la nulidad de matrimonio).
Presencia de 2 testigos: exige la ley la presencia de dos testigos, que pueden ser
parientes de los contrayentes o extraños.
c. Leerá los artículos 131, 133 y 134 del CC (los denominados derechos
deberes de los cónyuges).
e. Levantará acta de todo lo obrado, y esta, es firmada por el oficial, por los
testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo.
f. Luego hará la inscripción en los libros del registro civil según el reglamento.
Responsabilidad penal del oficial del registro civil: el Art. 388 establece que el
oficial que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se
hayan cumplido con las formalidades para su celebración e inscripción, sufrirá las
penas de relegación menor en su grado medio y multa de 6 a 10 UTM.
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Obligación de la entidad religiosa: debe otorgar un acta a los contrayentes en la que: (esta acta
debe estar suscrita por el ministro de culto, el cual también tiene responsabilidad penal si hay
falsedad en el acta).
Plazo para inscribir el acta y ratificar la celebración del matrimonio ante oficial del registro civil:
deberán presentar el acta respectiva ante cualquier oficial del registro civil, dentro de los 8 días
(corridos no hábiles), para su inscripción, si no se inscribiere en el plazo fijado, el matrimonio no
producirá efecto civil alguno.
Obligación del oficial del registro civil ante quien se presente el acta para inscribir: tiene este que
cumplir con dos obligaciones:
a. Verificar que se haya cumplido con los requisitos legales.
b. Dara a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden
a los cónyuges (y los cónyuges debe ratificar tal consentimiento prestado en la entidad
religiosa).
De todo lo anterior queda constancia en la inscripción respectiva que será suscrita por ambos
contrayentes.
Para determinar las formalidades hay que distinguir según la nacionalidad de los contrayentes, si
este está celebrado por extranjeros en otro país o es celebrado entre chilenos o chileno con
extranjero en otro país:
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Limitaciones
Que se trate de una unión entre un hombre y una mujer (es requisito de existencia en Chile).
Que no esté afecto a impedimentos dirimentes absolutos o relativos (ya que lo hace anulable
en chile).
Que se haya contraído con el consentimiento libre y espontaneo (requisito de existencia)
El matrimonio origina varias relaciones jurídicas que afectan a los cónyuges entre si y respecto de
sus parientes.
3. Es el fundamento de la familia
Art.1 de la Ley 19.847 NLMC “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El
matrimonio es la base principal de la familia”.
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Crea entre los cónyuges un conjunto de derechos y deberes u obligaciones: son de contenido moral
y no de naturaleza pecuniaria, para realizar prácticamente las finalidades del matrimonio y estas
son:
•Deber de fidelidad.
1.
•Obligación de socorro.
2.
•Deber de ayuda mutua.
3.
•Obligación de protección recíproca.
4.
•Deber de convivencia.
5.
•Deber de respeto recíproco.
6.
•Deber de cohabitación/ procreación
7
1. Obligación de fidelidad
Los cónyuges deben “guardarse fe”, es decir no le es permitido tener relaciones sexuales
fuera del matrimonio.
La infracción a esta obligación, es el “adulterio” y constituye una grave infracción a
este deber y se sanciona civilmente con la separación judicial o el divorcio (causal
para pedirlo).
Las donaciones que haya realizado el cónyuge inocente al cónyuge culpable pueden
ser revocadas.
Cuando hay separación de hecho, se debe respetar tal obligación, Art.26 LMC no
puede invocarse adulterio en la separación de hecho consentido por ambos
cónyuges.
2. Deber de Socorro
Consiste en la obligación de proporcionar los auxilios económicos necesarios para vivir.
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5. Deber de convivencia
Los cónyuges deben vivir en el hogar común, salvo que alguno de ellos tenga razones graves
para no hacerlo (en caso de conflicto, el juez calificará las razones).
7. Deber de procreación
Ya que es uno de los fines esenciales del matrimonio, los cónyuges deben tener una vida
sexual plena, sin que ello afecte la dignidad de ambos, el incumplimiento al “débito
conyugal” sin causa justificada, sirve de fundamento para la demanda de divorcio o
separación judicial.
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Efectos
Se produce la disolución de la sociedad conyugal y del régimen de participación en los
gananciales.
Aparece el estado civil de viudo o viuda para el cónyuge sobreviviente.
Tiene efectos hereditarios, el cónyuge sobreviviente pasa a ser heredero forzoso
2. MUERTE PRESUNTA
Es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas legales, respecto de un individuo que ha
desaparecido y de quien se ignora si vive o no.
Características
Esta nulidad debe ser declarada judicialmente, al igual que la nulidad en materia
patrimonial.
Esta no distingue entre absoluta o relativa como la de materia patrimonial.
Sus causales son taxativas, debe ser de aquellas específicas que determino el legislador.
El juez no la puede declarar de oficio (salvo el caso en que si se pide el divorcio, y el juez ve
que es nulo se los hará saber a los cónyuges sin emitir opinión).
Es una excepción a la regla del art. 3 del CC que las sentencias tienen efecto relativo
afectando solo a las personas que han intervenido, ya que la sentencia que declara la
nulidad produce efectos erga omnes, o sea valen respecto a todos.
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2. Cuando el consentimiento no hubiere sido libre y espontaneo (en los términos del Art. 8 de
la LMC)
3. Cuando el matrimonio no se hubiere celebrado ante el número de testigos hábiles (son dos).
4. Se eliminó la nulidad consistente en la incompetencia del oficial del registro civil, que
disponía que era nulo el matrimonio que no se celebrare ante el oficial del registro
competente, y era competente el del domicilio de cualquiera de los contrayentes o de su
residencia de 3 meses anteriores a la celebración del matrimonio. Hoy es competente
cualquiera de los que ejerzan su cargo en el territorio nacional.
Regla general
La acción de nulidad es “imprescriptible”, pero hay excepciones:
Excepciones
1. Tratándose de nulidad fundada por la causal de que uno o ambos contrayentes eran
menores de 16 años, la acción prescribirá en 1 año contado desde que el o los cónyuges
inhábiles adquieran la mayoría de edad (o sea se podrá accionar hasta que el demandante
haya cumplido los 19 años).
2. Tratándose de nulidad fundada por casos de error o fuerza, la acción de nulidad prescribe
en 3 años desde que ha desaparecido el hecho que origina el vicio de error o fuerza.
4. Tratándose de que la causal sea vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse
dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges.
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EFECTOS DE LA NULIDAD
Concepto
Consiste en aquel matrimonio nulo, pero que tenía la apariencia de valido, que fue celebrado
de buena fe y con justa causa de error por a lo menos uno de los cónyuges y que produce los
mismos efectos que el matrimonio valido respecto de ese cónyuge mientras mantenga su
buena fe.
Generalidades
Es una importante excepción a los efectos de la sentencia de nulidad (ya que no
suprime todos los efectos del matrimonio anulado).
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No lo define la ley.
Es la causal de término del matrimonio válidamente celebrado, que declara el juez, a petición de
uno o ambos cónyuges, cumpliendo los requisitos que lo autorizan o en ciertos casos el plazo
previsto en la ley.
Divorcio sanción: aquel por falta o culpa que incurre uno de los cónyuges.
Divorcio remedio: es aquel por el cese efectivo de la convivencia, con ruptura irremediable
de la vida común. Comprende 2 casos:
a. Por demanda unilateral: interpuesta por un solo cónyuge por cese efectivo de la
convivencia por al menos 3 años.
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b. Por demanda de común acuerdo entre los cónyuges: interpuesta por ambos
cónyuges, por cese efectivo de la convivencia por al menos 1 año.
Causal Genérica
Para poder demandar este tipo de divorcio por uno de los cónyuges se tienen que cumplir los
siguientes requisitos:
1. Falta o culpa imputable al otro cónyuge.
2. Que esta falta constituya:
Violación grave a los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio
a los cónyuges.
Violación grave a los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio
para con los hijos.
3. Que la falta torne intolerable la vida en común.
4. Conducta homosexual
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Demanda unilateral
La causal es el cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de 3 años, es en esto en
que el demandante debe fundar su acción.
Los requisitos por lo tanto son, el cese de convivencia y que haya cumplido con el pago de
los alimentos.
Se acompañe acuerdo, que regule de forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y
con respecto de sus hijos (en síntesis, se trata del mismo acuerdo previsto en la separación
de los cónyuges sea de hecho como judicial, recordar).
Si hay acuerdo escrito entre cónyuges acerca de la fecha en que ceso la convivencia,
expresado en los siguientes documentos:
Escritura pública, acta extendida y protocolizada ante notario público.
Acta extendida ante oficial del registro civil.
Transacción aprobada judicialmente.
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Si no hay acuerdo sobre la fecha en que ceso la convivencia se deducirá de los siguientes
actos:
A partir de la notificación de la demanda (que va a regular las relaciones mutuas
entre los cónyuges y para con los hijos).
Si no hay acuerdo ni demanda, si uno de ellos ha expresado su voluntad de poner
fin a la convivencia a través de escritura pública, acta extendida y protocolizada ante
notario o acta extendida ante oficial del registro civil.
Divorcio Sanción En este caso solo lo puede hacer el cónyuge inocente, o el que no
hubiere dado lugar a la causal.
Caso de los incapaces El cónyuge menor de edad y el interdicto por disipación son hábiles para
ejercer la acción de divorcio, sin perjuicio de su derecho a actuar por su
representante (excepción de ejercicio de acciones sin representante).
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DIVORCIO “REMEDIO”
El divorcio se acepta como la solución a una crisis proveniente de la
ruptura definitiva de la armonía conyugal.
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- Cuidado personal
- RDR
• Es suficiente si
Resguarda el interés superior de los hijos,
Procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura, y
INSTITUCIONES IMPORTANTES
Son 3 instituciones:
Compensación económica
Conciliación
Mediación.
Estas dan cumplimiento a los principios del matrimonio que son Art.1 inc. 1 LMC “la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia” y Art. 3 inc. 1
LMC “las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre
el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil”
Concepto Indemnización que debe pagar uno de los cónyuges al otro con el objeto de
restablecer al termino del matrimonio por nulidad de este o divorcio, el
equilibrio de las condiciones pecuniarias de vida.
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Fundamento Es la reparación del enriquecimiento injusto o sin causa (así existir igualdad).
Considerando que si uno de los cónyuges logro una situación económica más
expectable que el otro, ello se debió por el apoyo que recibió del cónyuge más
débil.
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Art.66 inc.2
Establece que la cuota respectiva, se considerará “alimentos” para efectos de su cumplimiento
(salvo que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago)
Por lo tanto, el acreedor podrá recurrir a los apremios previstos en la ley sobre abandono
de familia y pago de pensiones alimenticias (se puede pedir arresto).
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Es el acto procesal que tiene por finalidad obtener la solución del litigio
Concepto sometido a la decisión del tribunal, mediante el acuerdo de las partes, con
intervención del tribunal que les propone las bases del arreglo.
Igualdad
Principios Voluntariedad
Confidencialidad
Imparcialidad
Interés superior del niño
Opiniones de terceros
Avenimientos Las partes pueden designar de común acuerdo una persona que ejerza entre
obtenidos fuera ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en materias procedentes.
de mediación
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Cuándo Al igual que las dos instituciones anteriores solo en las causas de separación y
procede divorcio (no nulidad).
Duración Esta no podrá durar más de 60 días, contados desde que se comunica al
mediador su designación por parte del juzgado (se podrá con acuerdo de las
partes ampliar el plazo por 60 días más).
Si la mediación fracasa
También se levanta acta, dejando constancia del término de la mediación. Será
firmada por los participantes (con copia para las partes) y esta se remitirá al
tribunal. Se terminará la suspensión del procedimiento y el demandante está
habilitado para iniciarlo.
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Concepto
Se define el régimen matrimonial como el estatuto jurídico que regla las relaciones pecuniarias de
los cónyuges entre sí y respecto de terceros.
Régimen de separación No existe fondo o patrimonio común, cada cónyuge es dueño de los
de bienes bienes que aporta al matrimonio o que adquiera durante este a
cualquier título. Cada cual administra lo suyo.
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Régimen sin comunidad a. De aporte: son los que llevo al matrimonio y los que adquirió
o de comunidad de durante su vigencia, estos son administrados y usufructuados por el
administración marido (con el producto de estos, más los suyos, efectúa el
mantenimiento de la familia).
En Chile existen 2 regímenes más a los que pueden optar los cónyuges:
a. separación de bienes y
b. participación en los gananciales.
Regla general
Son inmutables los regímenes, salvo ciertos casos que establece la ley cumpliendo con el momento
y forma que ella misma establece.
Excepciones
a. La sociedad conyugal puede ser sustituida por pacto de separación total de bienes o de
participación en los gananciales.
b. La separación total de bienes puede ser sustituida por el régimen de participación en los
gananciales pactado durante el matrimonio.
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Concepto
Art. 1715 CC.
Son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio
o en el acto de su celebración (el objeto es modificar el régimen de bienes establecido por la ley).
Naturaleza jurídica
Son “convenciones” actos jurídicos bilaterales, aquellos que para perfeccionarse necesitan del
acuerdo de las voluntades de dos o más partes.
Clasificación
Las capitulaciones pueden convenirse antes del matrimonio o durante su celebración.
Las capitulaciones que se Solo pueden tener por objeto pacto de separación total de
celebran junto al matrimonio. bienes o estipular el régimen de participación en los
gananciales.
Las capitulaciones que se Pueden contener estas y otras estipulaciones patrimoniales que
celebran antes del los esposos quieran acordar.
matrimonio.
Las convenciones se celebran Solo versan sobre modificación del régimen matrimonial,
durante el matrimonio. liquidación de la sociedad conyugal y determinar el crédito de
los gananciales.
Características
1. Son actos jurídicos bilaterales (pueden ser contratos cuando generen obligaciones).
2. Son actos jurídicos dependientes, necesitan del matrimonio (salvo el caso del matrimonio
putativo).
3. Son solemnes.
4. Afectan a terceros, ya que versan sobre temas patrimoniales.
5. Son irrevocables por regla general; pero si se celebran antes del matrimonio se pueden
revocar antes del matrimonio.
6. Se pueden agregar escrituras que adicionen o alteren las capitulaciones matrimoniales
cuando son antes del matrimonio (están deben cumplir los mismos requisitos que las
convenciones).
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El único pacto que puede modificarlas es el contemplado en el art. 1723, en virtud del cual puede
cambiarse el régimen de sociedad conyugal o de separación parcial de bienes por el de separación
total de bienes o por el de participación en los gananciales. Asimismo, podrán sustituir el régimen
de separación total de bienes por el de participación en los gananciales.
En tal caso modifica solo en cuanto a sustituir el régimen de bienes, pero en los demás
casos se mantiene lo inalterable.
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Concepto
Es aquella sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho de contraer matrimonio
y a falta de pacto en contrario.
Excepción
Se puede pactar este régimen, una vez ya celebrado el matrimonio, cuando el matrimonio se celebra
en el extranjero, esto se produce cuando lo inscriben.
b. Para los cónyuges, existen tres patrimonios, el social y el propio de cada uno. Pero sobre el
patrimonio social la mujer carece de todo derecho mientras dure la sociedad.
3. El marido se entiende dueño de los bienes sociales, aunque la ley otorga ciertas
prerrogativas a la mujer para proteger su derecho a gananciales, por ejemplo:
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El marido necesita autorización de la mujer para realizar ciertos actos sobre los bienes
sociales.
La ley concede a la mujer el derecho a pedir la separación judicial de bienes por la mala
administración que ha tenido el marido.
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Fundamento
Art. 1749 inc.1.
El marido es “jefe” de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los
de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se
le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.
Titularidad
Corresponde esta administración al “marido”, por el solo hecho del matrimonio, y para
ejercitarla tiene que tener más de 18 años (si no los tiene se nombra curador y pasamos a
administración extraordinaria).
Los bienes muebles de toda especie, salvo los derechos hereditarios de la mujer,
quedan entregados a la omnipotencia administrativa del marido, quien además
ejercerá los derechos que le correspondan a la mujer que siendo socia de una
sociedad civil o comercial, se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 150 CC.
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Es aquella que le corresponde a un curador del marido que entra a administrar los bienes
sociales (que en muchos casos es la mujer).
Es la que ejerce la mujer o un tercero como curador del marido o de sus bienes por
incapacidad o ausencia de este.
En tal caso se suspende la administración ordinaria y el curador (que puede ser la mujer o un tercero)
entra a administrar extraordinariamente.
2. Por un tercero
Será un tercero en los siguientes casos:
(en estos casos el curador del marido administrará la sociedad conyugal según reglas para
la administración de curadores).
a. Cuando el marido sea menor de edad, cuando una de las personas llamadas a
la guarda legitima del menor con preferencia de la mujer, acepta (son otros
parientes).
b. Cuando el marido ha sido interdicto por disipación (en tal caso la mujer no
puede ser curadora).
c. Cuando la mujer a quien le corresponde la guarda, se excusa (no quiere) o es
incapaz de realizarla.
Derecho de la mujer a pedir la separación de bienes: cuando la mujer
no quiere o no puede tomar la administración o cuando la
administración es asumida por un tercero la mujer tiene el derecho de
pedir la separación de bienes.
Pero debe cumplir los siguientes requisitos:
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a. Regla general: la mujer administrara con igual facultades que el marido, por lo tanto,
también está sujeta a las limitaciones que tenía el marido en la administración ordinaria.
Se establece que la mujer requerirá autorización judicial, con conocimiento de causa, en los
casos en que el marido debía actuar autorizado por la mujer.
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1
•Se forma comunidad de bienes entre los cónyuges.
2
•La administración de los bienes comunes ya no es del marido sino
de los comuneros.
3
•Al momento de la disolución se fija el activo como el pasivo de la
sociedad conyugal, que será objeto de la liquidación.
4
•Se procederá a la liquidación de la sociedad conyugal, salvo que la
mujer o sus herederos renuncien a los gananciales.
5
•Esta es materia de arbitraje forzoso, esta no tiene plazo para
hacerlo, pero se recomienda hacerlo pronto.
Acto jurídico unilateral mediante el cual la mujer o sus herederos manifiesta su voluntad de no llevar
parte alguna de los gananciales habidos durante la sociedad conyugal.
•Desaparece la comunidad, ahora todos los bienes son del marido (bienes sociales,
1 incluso los frutos producidos por los bienes propios de la mujer).
•Los bienes propios y los del patrimonio reservado y sus frutos se consolidan en el
2 dominio de la mujer.
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Concepto
comprende el conjunto de operaciones destinadas a tres objetivos
1. Separar los bienes de los cónyuges y de la sociedad.
2. Dividir las utilidades llamadas gananciales.
3. Reglamentar el pago de las deudas
Plazo
No se establece por la ley un plazo.
Son las indemnizaciones pecuniarias a que los patrimonios del marido, de la mujer y de la sociedad
conyugal están obligados entre sí.
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Concepto
Características
1. Solo le corresponde a la mujer.
2. Solo procede en el régimen de sociedad conyugal.
3. Es un patrimonio especial y de afectación sobre bienes determinados.
4. Se compone de bienes que por su naturaleza son sociales, pero tienen un régimen especial
de administración.
5. El patrimonio opera de pleno derecho, una vez que cumple los requisitos.
6. Se rige por normas de orden público (existe por el solo ministerio de la ley y no lo pueden
pactar las partes).
7. Es un patrimonio que tiene por fin proteger el patrimonio de la mujer que trabaja.
8. Es una separación sui generis, durante la vigencia de la sociedad la mujer administra y
dispone de ellos como si fuera separada, pero al disolverse la sociedad nace el derecho
optativo de la mujer de conservar estos patrimonios renunciando a los gananciales de la
sociedad conyugal o abandonarlos en tal caso se confunde este patrimonio con los
gananciales y se dividen por la mitad entre el marido y la mujer.
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Todas las remuneraciones del trabajo realizado por la mujer separado de su marido
(honorarios, sueldos, comisiones, desahucios, indemnizaciones por accidentes, o por
termino de contrato).
Todos los bienes que la mujer adquiera con dineros obtenidos en su actividad
productiva.
Los frutos naturales y civiles que produzcan los bienes reservados (accesorio sigue la
suerte de lo principal).
Estas deudas si pueden perseguirse tanto en los bienes propios de la mujer que administra el marido
como en los bienes que integran su patrimonio reservado.
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Casos en que actos el marido puede afectar al patrimonio reservado, o que algún acto de la mujer
pueda afectar el patrimonio social o el del marido
a. Cuando la mujer le de mandato al marido para celebrar algún acto o contrato (el acto
realizado por el marido afectara el patrimonio reservado).
b. Que se haya constituido el marido fiador o codeudor solidario.
c. Que él o la familia común haya reportado beneficio del acto o contrato.
En estos últimos dos casos el acto o contrato realizado por el marido afectara el
patrimonio social o al del marido.
CLASIFICACIÓN
I. Según su fuente
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Convencional Es aquella que tiene lugar por acuerdo de los esposos o cónyuges.
•La administración de los bienes pertenece a cada cónyuge por separado, sin perjuicio de
los contratos de mandato que pudieren otorgarse entre ellos. Art.162. Este mandato es
5 esencialmente revocable.
Surge con el objeto de subsanar los defectos y unificar las ventajas de los sistemas matrimoniales
anteriores. Su origen más antiguo está en el derecho consuetudinario de Hungría hasta 1953.
Concepto
Es una combinación del régimen de sociedad conyugal y el de separación total de bienes y
consiste en que durante el matrimonio los cónyuges se miran como separados de bienes, pero
a la época de su disolución, las utilidades que cada uno produjo forman un fondo común que
se divide entre ellos en partes iguales.
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1. Comunidad diferida: es similar a la sociedad conyugal, puesto que ambos cónyuges pasan
a ser copropietarios de los bienes ganados durante el matrimonio.
2. Crédito o derecho personal: se traduce en un crédito a favor del cónyuge que obtuvo menos
ganancias.
1. Es un régimen matrimonial legal, esto es, que se trata de una normativa predeterminada
que no puede ser modificada por la voluntad de las partes.
4. Es un régimen de acceso convencional, es decir, sólo se puede pactar por acuerdo expreso
de los cónyuges o contrayentes (se hace en capitulaciones matrimoniales).
5. Adopta una modalidad crediticia, de manera que da origen a un crédito a favor del cónyuge
que hubiere obtenido menos beneficios personales durante el matrimonio.
7. Da origen a una participación restringida, puesto que sólo opera respecto de bienes
adquiridos a título onerosos durante el matrimonio [régimen de ganancias y adquisiciones].
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3. Si son dos chilenos los que se casan en el extranjero, se les aplica la ley chilena en virtud
del art.15 CC y, por tanto, se consideran casados en sociedad conyugal y para pactar
participación en los gananciales requieren escritura pública también.
La terminación del régimen por vía consecuencial se da por las siguientes causales:
1. Si el matrimonio se celebra bajo el régimen de sociedad conyugal, este régimen puede ser
sustituido por el de participación en los gananciales o el de separación total de bienes [cfr.
Art.1723 del CC].
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2. Si los cónyuges o contrayentes han pactado separación total de bienes en las capitulaciones
matrimoniales anteriores o coetáneas al matrimonio, el régimen de separación sólo podrá
sustituirse por el de participación en los gananciales.
Concepto
Los gananciales son “la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final
de cada cónyuge”.
El patrimonio originario se encuentra compuesto por todos los bienes de que sea titular el cónyuge
al inicio del régimen [incluyéndose en él tanto los bienes corporales como los incorporales].
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Generalidades
La ley que introdujo en nuestra legislación fue la 19.335; están se aplican a cualquier régimen
matrimonial y su fin es proteger y dar estabilidad a la familia.
Concepto
Aquellos bienes corporales o incorporales, de propiedad de uno o de ambos cónyuges, que en
ciertas circunstancias pueden ser considerados esenciales para la adecuada subsistencia de la
familia, restringiéndose los derechos que sobre ellos corresponden a su titular, sea por una
resolución judicial, sea por un acto unilateral de uno de los cónyuges.
Características
b. Pueden existir cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los cónyuges.
e. La calidad de bien familiar presupone existencia de matrimonio, pero disuelto este subsiste
la calidad familiar hasta que no sea expresamente desafectado.
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g. Las normas que regulan los bienes familiares son de orden público y por lo tanto los
derechos que la ley concede son irrenunciables, imperativas y su contravención es nulidad
Absoluta.
a) Afectación por declaración judicial: esta ópera sobre el inmueble que sirve de residencia
principal de la familia y los muebles que la guarnecen.
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Formas de desafectación:
1. Por acuerdo de los cónyuges (desafectación convencional).
2. Por resolución judicial, a falta del acuerdo de los cónyuges (desafectación judicial).
3. Por el solo ministerio de la ley, cuando se enajene totalmente un bien familiar, prestándose
la pertinente autorización del cónyuge no propietario, o la justicia en subsidio
(desafectación legal).
Posibilidad de reafectación
No hay inconveniente, en que bienes familiares desafectados por acuerdo de los cónyuges o por
justicia en subsidio, sean nuevamente declarados bienes familiares, si se cumplen todos los
requisitos necesarios.
Concepto
Es la relación de parentesco que existe entre 2 personas una de las cuales es el hijo con el padre
o madre (excepcionalmente existe filiación sin relación de sangre en la filiación adoptiva).
CARACTERÍSTICAS
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CLASIFICACIÓN DE LA FILIACIÓN
FILIACIÓN DETERMINADA
Es aquella que tiene reconocimiento jurídico, sea respecto de ambos padres, o respecto de uno de
ellos.
1. Por naturaleza
Es aquella que se origina por vínculos de sangre.
a. Matrimonial
Tienen filiación matrimonial los siguientes casos:
Los hijos concebidos durante el matrimonio válido de sus padres;
Los hijos concebidos antes del matrimonio válido de sus padres y nacidos durante
el mismo;
Los hijos concebidos y nacidos antes del matrimonio válido de sus padres, cuya
filiación hubiere estado determinada respecto de ambos padres al momento de
contraer éstos matrimonio;
Los hijos concebidos y nacidos antes del matrimonio de sus padres, cuya paternidad
y maternidad es reconocida por éstos al momento de contraer matrimonio; Los
hijos concebidos y nacidos antes del matrimonio de sus padres, cuya paternidad y
maternidad es reconocida por éstos durante la vigencia del matrimonio;
Los hijos que se encontraren en cualquiera de las situaciones anteriores, en el caso
del matrimonio nulo;
Los hijos que han sido beneficiados con la adopción, conforme a la Ley Nº 19.620.
c. No matrimonial
En todos los demás casos, no mencionados en el punto anterior, son de filiación no
matrimonial.
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una distinta por terceros (por ejemplo, el tercero que alegue haber donado los
espermios que permitieron la fecundación).
2. Por adopción
Es aquella regulada por la Ley Nº 19.620 sobre adopción de menores
FILIACIÓN INDETERMINADA
Es aquella que a pesar de existir en la realidad, no ha sido reconocida por el derecho
Filiación determinada: es aquella que tiene reconocimiento jurídico, respecto de ambos padres, sea
respecto de uno de ellos (por lo tanto, esta puede estar determinada, respecto del padre, de la
madre o de ambos)
1) Filiación determinada por naturaleza: es aquella que se origina por vínculos de sangre.
a. Filiación matrimonial
Hay que distinguir:
Originaria: es aquella que se produce cuando hay matrimonio entre los
padres al tiempo de la concepción o al del nacimiento del hijo.
b. Filiación no matrimonial
Es aquella en que no media matrimonio entre los padres del hijo, esta se determina
legalmente por el reconocimiento que pueden hacer ambos o algún padre como
también por sentencia firme dictada en juicio de filiación.
2) Filiación adoptiva: es aquella que se regula en la ley 19.620 sobre adopción de menores.
Filiación indeterminada: es aquella que, a pesar de existir en la realidad, no ha sido reconocida por
el derecho.
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CATEGORIAS DE HIJOS
De las distintas clases de filiación, se desprenden las siguientes categorías de hijos:
a) Matrimonio de los padres: puede ser válido o nulo, no tiene importancia (no se altera la
filiación).
b) Maternidad de la cónyuge: El hijo tendrá filiación matrimonial cuando realmente haya sido
concebido y parido por la cónyuge. Por ello, puede impugnarse la filiación matrimonial
acreditando falso parto o suplantación del hijo. La maternidad es un hecho notorio, de
manera que su establecimiento o su impugnación son cuestiones de mecánica jurídica.
c) Paternidad del cónyuge (marido): La paternidad, o sea el hecho de que un ser haya sido
engendrado realmente por el que pasa a los ojos de todos por su padre, es un fenómeno
incierto que solo a medias puede ser establecido.
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Art.184: se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del
matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o separación judicial
de los cónyuges
Excepción: no se aplicará la presunción (en tal caso debe interponer acción
de impugnación en plazo y forma legal, caducará la acción si por actos
positivos reconoce al hijo después de nacido).
1. Por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad
y la paternidad estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184,
respectivamente.
2. Por el matrimonio de los padres, tratándose del hijo nacido antes de celebrar dicho
contrato, siempre que la maternidad y la paternidad hubieren estado determinadas con
arreglo al artículo 186 (art. 185, 2º). En este caso, se exige que ambos padres hayan
reconocido al hijo antes del matrimonio o que la filiación se encuentre determinada
respecto a ambos padres por resolución judicial.
3. En el acto del matrimonio de los padres, cuando éstos reconozcan los hijos habidos con
anterioridad (art. 38 de la Ley de Registro Civil).
4. Por el matrimonio de los padres, tratándose del hijo nacido antes de celebrar dicho
contrato, cuando ambos padres reconocen al hijo durante la vigencia del matrimonio.
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1. Reconocimiento instrumental
En este caso, el reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada
con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos.
Es solemne, es un acto calificado, es irrevocable, es puro y simple.
Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del hijo.
En acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil.
En escritura pública.
En acto testamentario.
La repudiación es un acto personalísimo, que sólo el hijo puede realizar (salvo hijo interdicto
por demencia o sordomudez “en tal caso es el curador”; recayere en un hijo fallecido; o si
el reconocido menor falleciere antes de llegar a la mayor edad “en tal caso son los
herederos”).
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Características
1. Por regla general, es un acto personalísimo.
2. Se trata de un acto jurídico unilateral.
3. Es un derecho que se ejerce sin expresión de causa: se trata por ende de un derecho
absoluto, cuyo ejercicio no puede suponer abuso del derecho.
4. Es un acto solemne.
5. Es un derecho sujeto a caducidad.
6. Es un acto irrevocable.
Efectos de la repudiación
No tiene efectos absolutos, toda repudiación es irrevocable.
1. Impide que se determine legalmente la filiación.
2. Priva en forma retroactiva, del reconocimiento, todos los efectos que beneficien
exclusivamente al hijo o sus descendientes.
3. Esta repudiación no alterará los derechos adquiridos por los padres o terceros, ni afectará
los actos o contratos válidamente ejecutados o celebrados con anterioridad a la
subinscripción correspondiente.
Acciones de Filiación
Principios de estas acciones
La ley permite investigar tanto la paternidad como la maternidad.
El derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e irrenunciable. Sin embargo, sus
efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción y renuncia.
Las acciones de filiación propenden a realizar el principio de la verdad biológica o real, por
sobre la verdad formal.
Con todo, 2 excepciones al menos es posible mencionar al principio aludido.
El artículo 182, que tiene por padre y madre del hijo concebido mediante la
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida al hombre y mujer que se
sometieron a ella; y
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Serán jueces competentes para conocer de estas acciones, los Juzgados de Familia.
a. El proceso tendrá carácter de “secreto” hasta que se dicte sentencia de término y sólo
tendrán acceso a él las partes y sus apoderados judiciales.
b. La persona que ejerza una acción de filiación de mala fe o con el propósito de lesionar la
honra de la persona demandada, deberá indemnizar los perjuicios que cause al afectado.
Reglas probatorias
Se admite todo medio probatorio (de oficio o a petición de parte).
c) La Prueba pericial de carácter biológico: se practicarán por el Servicio Médico Legal o por
laboratorios idóneos para ello, designados por el juez:
Pueden ser servicios públicos como privados, para la rapidez de la prueba.
Las partes, por una sola vez, tendrán derecho a solicitar un nuevo informe pericial
biológico.
El juez “podrá” dar a esta prueba pericial, el valor de plena prueba, sea para
establecer la paternidad o maternidad (cuando se trata de una acción de
reclamación de filiación), sea para excluirla (cuando se trata de una acción de
reclamación e impugnación de filiación).
La negativa injustificada de una de las partes a someterse a peritaje biológico hará
presumir (simplemente legal) legalmente la paternidad o maternidad (cuando
mediante la acción se reclama la filiación) o la ausencia de ella (cuando la acción
impugna una filiación determinada), según corresponda.
Negativa injustificada: se entiende, cuando citada la parte dos veces, no
concurre a la realización del examen.
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Requisitos
1. Que la posesión notoria haya durado a lo menos 5 años continuos; y
2. Que se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos
que la establezcan de un modo irrefragable.
El art. 201 dispone que la posesión notoria del estado civil de hijo, preferirá
a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya
contradicción entre unas y otras (interés superior del niño).
Efectos de la sentencia que determina la filiación, contra la oposición del padre o madre
Suponen pérdida de derechos para los progenitores que se mostraron renuentes a reconocer su
paternidad o maternidad:
a) De la mencionada patria potestad;
b) Del derecho a tener el cuidado personal del hijo (o sea, lo que antes se calificaba como la
tuición del hijo);
c) Del derecho a designar guardador por testamento (art. 357);
d) Del derecho a pedir alimentos, si además se prueba que éste o ésta abandonó al hijo en su
infancia (antes de los 7 años);
e) Del derecho a prestar el asenso requerido por el menor para contraer matrimonio;
f) De los derechos hereditarios en la sucesión del hijo (los padres del causante no sucederán
abintestato, si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su
oposición, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el art. 203.
TITULAR DE LA ACCIÓN
Filiación matrimonial: exclusivamente al hijo, al padre o a la madre.
Si fuere el hijo quien demanda, deberá entablar su acción conjuntamente contra ambos
padres.
Si la acción fuere ejercida por el padre o la madre, deberá el otro progenitor intervenir
forzosamente en el juicio, so pena de nulidad
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1. Filiación indeterminada
a) Sólo al hijo contra su padre o su madre.
b) Sólo al hijo o a los herederos del hijo contra los herederos del padre o madre
2. Filiación determinada
Al padre o a la madre cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente (el padre o la madre
deberá ejercer simultáneamente la acción de impugnación de la filiación existente y de reclamación
de la nueva filiación).
Situación del hijo póstumo o del padre o madre que fallece dentro del plazo de 180 días contados
desde el parto
La acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos.
La acción deberá interponerse dentro del plazo de 3 años, contados desde la muerte del
padre o madre.
Si el hijo fuere incapaz, el plazo se contará desde que haya alcanzado la plena capacidad.
a) El artículo 320 establece que ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras
personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero
padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que
le desconoce.
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Impugnación de paternidad
Hay que distinguir:
Titular de la acción
4. El hijo: por sí, podrá interponer la acción de impugnación dentro de un año, contado
desde que alcance la plena capacidad.
Obligación de citar a la madre: en el juicio de impugnación de la paternidad
del hijo de filiación matrimonial, deberá citarse a la madre. Esta, sin
embargo, no tiene obligación de comparecer.
Titular de la acción
3. Los herederos del hijo: Los herederos podrán impugnar la paternidad en el mismo
plazo que tenía el hijo o en el tiempo que faltare para completarlo, contado desde
la muerte del hijo en los siguientes casos:
a) Si el hijo muere desconociendo el reconocimiento de la paternidad; o
b) Si el hijo muere antes de vencido el plazo para impugnar la paternidad.
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4. Terceros interesados: toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo
de un año desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho.
Impugnación de la maternidad
Causales
Habrá que probar:
1. Falso parto.
2. Suplantación del pretendido hijo al verdadero.
Titulares de la acción
1. El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta: dentro del año siguiente al
nacimiento.
2. Los verdaderos padre o madre del hijo: en cualquier tiempo.
3. El verdadero hijo o el que pasa por hijo si, además, se reclama la auténtica filiación.
4. Toda persona a quien perjudique la maternidad putativa en sus derechos sobre la
sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre, con tal de que no
exista posesión notoria del estado civil.
Pero recordemos
Aun cuando existiere sentencia ejecutoriada, podrá accionar quien se presenta como verdadero
padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le
desconoce. Tal como se dijo, en estos casos deberán interponerse conjuntamente las acciones de
reclamación y de impugnación.
La patria potestad
Conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus
hijos no emancipados (da lo mismo el régimen matrimonial).
Titulares
a) A falta de acuerdo, el padre tiene el ejercicio de la patria potestad.
b) Si hay a acuerdo, Padre o la madre o ambos conjuntamente.
c) Cuando por razones indispensables, a petición de uno de los padres, puede el juez confiar
al padre o madre que no tenía la patria potestad o radicarlo en un solo padre en el caso que
ambos la tenían.
d) Si los papas están separados, la ejerce aquel que tenga a cargo el cuidado personal del hijo
(regla general la madre).
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La patria potestad se ejerce sobre los bienes del hijo. Para ello, se otorga al padre o a la madre o a
los dos de consuno, las siguientes facultades:
Un derecho legal de goce sobre los bienes del hijo (que en el antiguo artículo 243 se
denominaba “usufructo”);
Un derecho para administrar los bienes del hijo; y
La representación judicial y extrajudicial del hijo.
Derecho legal de goce del padre sobre ciertos bienes del hijo
Es un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus
frutos, con cargo de conservar la forma y sustancia de dichos bienes y de restituirlos, si no son
fungibles; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si
son fungibles (no es usufructo, porque no tiene el derecho de persecución contra terceros
adquirentes sobre los bienes del menor).
Características
1. Derecho personalísimo.
2. Inembargable.
3. No se exige rendir fianza o caución.
4. No se exige inventario solemne.
5. Si este derecho lo tiene mujer casada por SC esta se considera separada parcialmente de
bienes.
6. Si lo ejercen ambos padres, el derecho se divide en partes iguales (salvo pacto en contrario).
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Causales
1. Demencia del padre o madre que la ejerce.
2. Por la menor edad del padre o madre que la ejerce (único caso que opera de pleno derecho).
3. Por estar el padre o madre que ejerce, en prohibición de administrar sus propios bienes.
4. Por larga ausencia u otro impedimento físico del padre o madre que ejerce la patria
potestad, de los cuales se sigue perjuicio grave en los intereses del hijo.
Emancipación
Es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos, según sea el caso,
la cual puede ser legal o judicial.
Las normas de la emancipación de orden público, las causales son taxativas y establecidas
en la ley
Clases de emancipación
a. Emancipación legal
Procede en los siguientes casos:
1. Por muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad al
otro.
2. Por el decreto de posesión provisoria o definitiva, por la muerte presunta, salvo que
corresponda ejercitar la patria potestad al otro.
3. Por el matrimonio del hijo.
4. Por haber cumplido el hijo 18 años.
b. Emancipación judicial
Por los siguientes casos:
1. Cuando el padre o madre, maltrata habitualmente al hijo, salvo que ejerza el otro.
2. Cuando el padre o madre ha abandonado al hijo (también se entiende que
abandona cuando ha sido apremiado el padre o madre 2 veces para el pago de
pensiones).
3. Cuando por sentencia se sanciona al padre o madre por delito que merezca pena
aflictiva, salvo que el juez estime que no hay riesgo para el hijo o en el caso de que
ejerza el otro.
4. Por inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le corresponde al otro ejercer
la patria potestad.
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Efectos de la emancipación
No por la emancipación, el hijo es capaz, salvo cuando llega a la mayor edad (ya que el hijo
que emancipa queda sujeto a guarda).
CONCEPTO
Los alimentos son prestaciones que una persona está obligada a proporcionar a otra para su
subsistencia, en virtud de un título legal y destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y
educación, las que duran hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio.
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1. Se extingue por regla general a los 21 años que cumple el hijo, pero si este acredita que está
estudiando alguna profesión u oficio, se deben pagar hasta los 28 años
Si el hijo sufre incapacidad física o mental, se debe pagar alimentos hasta que la
enfermedad se sane.
2. Por matrimonio del alimentario al alimentante.
3. Por muerte del alimentario.
4. Si el alimentario se ha hecho culpable de injuria atroz: Estas causales de injuria atroz son
también indignidades para suceder (por ser actos contrarios al derecho).
5. Por trabajo remunerado del alimentario.
6. Se extinguirá la obligación de pedir alimentos, pero del padre al hijo, cuando este padre
abandono al hijo y su filiación fue declarada judicialmente contra su oposición.
Concepto
Art. 338 CC.
Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos
que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se
hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida.
Se comprenden dentro de las guardas: las “tutelas” y las “curatelas o curadurías”.
Tutelas Curatelas
El tutor siempre debe actuar representando a El curador, en ciertos casos, puede autorizar al
su pupilo ya que este nunca puede actuar por sí pupilo para que actúe por sí mismo (es
solo (es un incapaz absoluto). relativamente incapaz).
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3. Por regla general, no se puede dar curador al que ya lo tiene. Con todo, si los negocios del
pupilo son muy complicados, puede designarse otro.
4. Así como el guardador debe ser una sola persona, el pupilo ha de ser un solo individuo.
Excepcionalmente, se permite colocar a dos personas bajo una misma guarda, cuando entre ellos
hay indivisión de patrimonios y sólo mientras dure la indivisión.
5. Las guardas son desempeñadas generalmente por personas naturales. Excepcionalmente, los
Bancos pueden ser nombrados guardadores testamentarios generales conjuntos, curadores
adjuntos, especiales y de bienes.
Clasificación
I. Atendiendo a la edad y demás condiciones del pupilo.
1. Están sometidos a tutela: los impúberes.
2. Están sometidos a curaduría: los menores adultos, los pródigos, los dementes y los sordos
o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
II. Atendiendo a la extensión de las facultades que correspondan al guardador (la tutela siempre
es general; la curatela puede ser de bienes, adjuntas o especiales)
1. La guarda general: confiere al guardador la representación del pupilo, la administración de
su patrimonio y el cuidado de su persona.
2. La guarda de bienes: no se refieren a la persona del pupilo, sino exclusivamente a su
patrimonio del ausente, la herencia yacente y de los derechos eventuales del que está por
nacer.
3. Las guardas adjuntas: aquellos que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo
patria potestad o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración
separada.
4. La guarda especial: aquellos designados para un negocio particular. Por ejemplo, el que se
da al hijo para que litigue contra el padre.
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2. Son guardas legítimas aquellas que se confieren por ley a los parientes o al cónyuge del
pupilo;
Guarda testamentaria
Son las constituidas por acto testamentario.
Quienes pueden designar guardador: al padre o madre, y al que hace una donación.
Dicha facultad de se ejerce sobre: hijos nacidos (concebidos y nacidos dentro o fuera
del matrimonio); hijos que están por nacer; y derechos eventuales del hijo que está por
nacer.
Guarda Legitima
Son las establecidas por la ley y se otorgan al cónyuge y parientes del pupilo.
Ámbito de aplicación
Procede cuando falta la guarda testamentaria, cuando expira la dativa, o bien cuando no existen las
personas con derecho a hacer las designaciones
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Guarda dativa
Es la concedida por el juez y procede a falta de cualquier otra guarda.
2. La fianza: caución que puede ser sustituida por una prenda o hipoteca.
La fianza debe otorgarse por escritura pública y aprobarse por el juez con audiencia del
defensor respectivo.
Por regla general, todo guardador debe rendir fianza, incluso aquellos interinos que
hayan de durar tres o más meses en su cargo (salvo los cónyuges, ascendientes,
descendientes, interinos por menos de 3 meses, curador ad-litem, si el pupilo tiene
pocos bienes).
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3. El inventario solemne: aquél que se realiza previo decreto judicial, de conformidad al art.
858 del CPC, ante un notario y dos testigos o ante otro ministro de fe, con las formalidades
de publicación que tal precepto ordena (operación que tiene por objeto proteger los
intereses del pupilo y calificar la cuenta que debe rendir el guardador).
El guardador deberá inventariar los bienes del pupilo en los 90 días subsiguientes al
discernimiento y antes de tomar parte alguna en la administración, salvo si fuere
absolutamente necesario.
El inventario debe contener una relación circunstanciada de los bienes raíces y muebles
del pupilo (si se omiten bienes, se deben complementar esos inventarios).
Sanción: el guardador será removido como sospechoso y responderá de todo perjuicio.
1. Actos libres
Puede hacer los todos los actos de reparación o mera conservación del patrimonio, cultivo,
administración, etc. De los bienes (cobrar un crédito, recibir un pago, invertir el peculio del
pupilo, etc.)
2. Actos prohibidos
a. Donar inmuebles del pupilo (aun con decreto judicial).
b. Remisión de deudas, de carácter inmueble (se asimila a la donación, la sanción es
nulidad absoluta, por objeto ilícito).
c. Comprar o arrendar para sí o parientes del guardador, bienes del pupilo (sanción
nulidad absoluta).
d. Dar en arriendo inmuebles del pupilo por lazos que exceden los límites que fija la
ley (urbanos 5 y rurales 8 años, sanción es la inoponibilidad y no la nulidad).
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Responsabilidad
Su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive. Si hay varios guardadores la
responsabilidad puede ser solidaria cuando actúan conjuntamente.
Obligaciones
1. Previas al ejercicio de la guarda: Rendir caución y confeccionar inventario.
2. Durante la administración: rendir cuenta fiel de esta administración, y si es posible documentarla.
3. Posteriores al ejercicio: rendir cuenta, restituir los bienes y pagar saldos contra los guardadores.
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UBICACIÓN DE LA MATERIA
Libro III del Código Civil.
Arts. 951 y siguientes.
ACEPCIONES DE SUCESIÓN
1. Acepción material u objetiva: masa de bienes que el causante deja como herencia.
2. Acepción subjetiva: herederos de una persona, es decir, aquellas personas que vienen a ser
los continuadores legales del causante.
3. Acepción legal, técnica o jurídica: “modo de adquirir todo o parte del patrimonio
transmisible de una persona difunta o de uno o más bienes determinados”.
2. Es un modo de adquirir a título gratuito: el que una persona adquiera por sucesión por
causa de muerte no le implica un sacrificio económico.
4. Es un modo de adquirir por causa de muerte o mortis causa: para que opere es necesaria
la muerte de la persona.
Se adquiere por sucesión por causa de muerte, de forma efectiva, en cuanto son derechos
y obligaciones TRANSMISIBLES, lo que entonces nos lleva a postular que NO todos los
derechos ni todas las obligaciones son transmisibles.
Los derechos y las obligaciones se transmiten, esto se debe a que se entiende que los
herederos son los continuadores de la persona del causante, o sea, es como si el mismo
causante siguiera viviendo en los herederos. En virtud de esta ficción es que se llega a esta
conclusión.
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1. Principio de la continuidad de los herederos de la persona del causante. Art. 1097 del CC.
Este principio consiste en que los herederos son los continuadores legales de la persona del
causante.
Consecuencias:
Los herederos:
podrán ejercer todas aquellas acciones patrimoniales que el causante era su titular.
son responsables de las deudas del causante.
Art. 1354 del CC: “los herederos se hacen responsables de las deudas hereditarias en
proporción a lo que les corresponde de la herencia”.
podrán ejercer la acción de nulidad absoluta que el causante podía ejercer (excepto
aquellas que sabía o debía saber del vicio que la invalidaba).
podrán ejercer la acción de nulidad relativa que el causante podía ejercer en su
beneficio.
podrán ejercer las acciones indemnizatorias para solicitar que se le reparare el daño
que ha sufrido el causante (excepto el daño moral, porque se entiende que es
intransmisible, pues el dolor, el pesar o la angustia no se puede transmitir. Solo lo puede
hacer valer quien que lo ha sufrido.
podrán ejercer la acción de partición que tenía el causante.
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Herederos forzosos: son aquellos que, en caso de existir, el causante está obligado a
dejarles una porción de la herencia. Son los llamados legitimarios.
Es aquella porción de la
Mitad herencia que será distribuida
legitimaria de acuerdo a lo señalado por
ley.
3. Principio de la igualdad:
Está presente en las diferentes disposiciones legales y se refleja en lo siguiente:
Si solo concurren hijos como herederos.
Los hijos entre ellos se repartirán en partes iguales (en aquello que la ley hace
aplicable sus disposiciones).
Cuando se aplica el derecho de representación.
Todos los hijos concurren en partes iguales.
En virtud de las reglas de la distribución de una partición.
En este caso, si los bienes admiten cómoda división deberán distribuirse, de modo
tal, que a todos los herederos les corresponda una porción en el bien dividido.
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Por aplicación del art. 982 del CC. en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la
primogenitura.
Este articulo tiene una razón importantísima de carácter histórica, porque en la antigua
legislación española que aplicaba antes de la actual ley sucesoria del CC, sí se distinguía
entre el sexo y a la primogenitura. Se busca mantener una igualdad entre hombre y
mujer y los hijos primeros, segundos, etc.
ASIGNACIONES
POR CAUSA DE
MUERTE
Herederos universales
Son aquellos que son llamados a suceder sin designación de cuota.
Ejemplo:
Dejo mis bienes a Pedro, Juan y Diego: no se está señalando cual es la cuota que le
corresponde a cada uno de ellos.
Herederos de cuotas
Son aquellos que son llamados a suceder con designación de cuota.
Ejemplo:
dejo 1/3 a Antonio, 1/4 a Octavio…
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Legados de género
Entregando el número de especies debidas.
De acuerdo al género al cual pertenecen.
A lo menos de una calidad mediana.
2.- Atendiendo a las acciones que tienen estos legatarios para pedir su cumplimiento:
Legado de especie o cuerpo cierto: tiene la acción reivindicatoria y una acción personal
emanada del mismo testamento.
Legado de género: tiene solamente una acción personal que emana del testamento.
DIFERENCIAS
HEREDEROS LEGATARIOS
Se hacen responsables de las deudas del NO se hacen responsables de las deudas del
causante. causante.
Son los únicos que pueden tramitar una NO pueden tramitar una posesión efectiva.
posesión efectiva.
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MOMENTOS DE LA SUCESIÓN
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APERTURA DE LA SUCESIÓN
Cuando se habla de la apertura de la sucesión hay ciertas medidas de seguridad que establece el
legislador:
IMPORTANTE
NO DEBEMOS CONFUNDIR HERENCIA YACENTE CON HERENCIA VACANTE, porque son dos
instituciones distintas. La primera es aquella que habiendo transcurrido más de quince días
desde la apertura de la sucesión y no habiendo albacea que haya aceptado su encargo, no
haya sido aceptada por ningún heredero. En cambio, la segunda es aquella que corresponde
al fisco como heredero del causante.
¿Cómo podría saber el fisco cuando le corresponde ser heredero?
No existe un sistema que permita que el fisco pueda saber cuándo es heredero. Entonces, se
creó un sistema de incentivo en el DL 1939, el que señala que se dará un premio de hasta el
30% de dicha herencia, a aquel que denuncie una herencia vacante.
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La facción de inventario
La expresión “facción” significa “hacer” un inventario.
Un inventario es un listado de bienes que señala cuales son los bienes del causante.
La facción de inventario está regulada en distintas disposiciones, pero esencialmente en el
art 382 y siguientes y art. 1256 y siguientes.
Excepciones:
a. Chileno que vive y tiene su domicilio en el extranjero, pero tiene parientes chilenos
Los parientes chilenos tendrán una protección. Sin embargo, será necesario que este
chileno haya tenido bienes acá en Chile.
c. Extranjero que muere en el extranjero, que no tiene parientes chilenos, pero que tiene
bienes en Chile
La ley aplicable es la del domicilio del causante. Sin embargo, la posesión efectiva de los
bienes situados aquí en Chile se tendrá que tramitar en Chile, ante el tribunal del último
domicilio que haya tenido el fallecido aquí en Chile, y si no tenía domicilio, del domicilio
del solicitante de la posesión efectiva, que generalmente es un abogado.
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d. Muerte presunta
Se regirá por la ley del ultimo domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile.
La RG es que una vez ocurrida la muerte del causante, se abra la sucesión e inmediatamente, se
produce la delación, es decir, el llamado que hace la ley a los asignatarios para que acepten o
repudien la asignación.
Por lo tanto, esas otras personas interesadas podrían requerir al asignatario para que acepte o
repudie. Este requerimiento se le notificará y en un plazo de 40 días (prorrogables hasta por 1 año,
a solicitud del interesado) éste deberá dar respuesta (plazo de deliberación).
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MODOS DE ADQUIRIR
EL DERECHO REAL DE POR TRADICIÓN
HERENCIA
POR PRESCRIPCIÓN
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a) Posesión legal de la herencia: posesión que tienen los herederos por el solo ministerio de
la ley. Permite que ellos puedan ejercer las acciones posesorias y todas aquellas que los
protejan. También permite que los bienes no queden sin posesión.
b) Posesión real, material o propiamente tal: es la que se nutre del corpus y el animus (art.
700 del CC.)
Cuando se le pide al registro civil la posesión efectiva, este tiene la obligación de revisar que
coincidan los solicitantes de la posesión efectiva con los que aparezcan en su base de datos
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Si se trata de una sucesión testada o abierta en el extranjero: en este caso se debe tramitar
ante el tribunal civil del ultimo domicilio del causante. Se presenta una solicitud
jurisdiccional voluntaria solicitándole al tribunal que se otorgue la posesión efectiva éste
tiene la obligación de oficiar al registro civil, para que este ratifique que la información es
correcta. Si coinciden los antecedentes, se otorga la posesión efectiva.
Una vez que se otorga la posesión efectiva se tienen que hacer las publicaciones en el D.O,
tienen que llevar el estampado en la causa que se lleva para estos efectos, luego llevarlo al
SI.I. para que se paguen los impuestos respectivos y luego de todos estos procedimientos,
el tribunal dice “practíquense las inscripciones que en derecho correspondan”. Se inscribe el
testamento y también la resolución judicial que otorga la posesión efectiva.
IMPORTANTE
De acuerdo al art. 668 del CC. la POSESION TESTADA se tramita ante los tribunales de justicia y
debe ser el tribunal del último domicilio del causante. Mientras que tratándose de la POSESIÓN
INTESTADA se tramita en el registro civil y en CUALQUIERA, porque el registro civil tiene todos
sus sistemas en línea, es uno el servicio.
Adjudicar: consiste en atribuir, en propiedad individual, uno o más bienes que antes poseían en
común.
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Cuando se hace el acto de adjudicación, que puede ser por una sentencia o por un acuerdo
de las partes o incluso, en virtud del testamento, se tendrá que inscribir después a nombre
del adjudicatario el inmueble.
La jurisprudencia ha dicho que las tres inscripciones del art. 688 del CC. siempre se deben
realizar (sucesivamente).
Se tiene que inscribir la posesión efectiva,
realizar la inscripción especial de herencia e
inscribir la adjudicación de la partición.
2. POR TRADICIÓN
Este es el segundo modo de adquirir el derecho real de herencia.
El código civil establece artículos especiales para tratar la tradición del derecho real de herencia:
artículos 1909 y 1910.
3. Que verse sobre la universalidad jurídica y no sobre los bienes que individualmente la
componen.
Dejar claro que lo que se dispone o enajena es el derecho real de herencia y no, los bienes
que individualmente la componen.
Efectos de la tradición del derecho real de herencia (art. 1909 del CC.)
El artículo en cuestión distingue:
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Por lo tanto, en el caso de la herencia, quien podrá adquirir el derecho real de herencia a
través de este modo, será el falso heredero.
1. Justo título
Para efectos del derecho real de herencia y la herencia en concreto la resolución judicial o
administrativa que otorga la posesión efectiva es justo título (art. 704 inc. final del CC.)
2. Buena fe inicial
La buena fe inicial se presume y esa presunción es simplemente legal, porque admite prueba
en contrario.
***El poseedor con estos dos requisitos (justo título y buena fe inicial), si no ha adquirido
por tradición, ya sería poseedor regular.
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Cuando hablamos de la teoría de los acervos nos estamos refiriendo a la masa de bienes que el
causante deja a sus herederos y de los diversos tipos de acervos que es posible distinguir.
Tipos de acervo
Está compuesto por los bienes del causante mezclados con bienes que le pertenecen
Acervo común o a otra persona.
bruto Ejemplo: bienes de la sociedad conyugal.
Sin embargo, para pasar al segundo tipo de acervo (acervo ilíquido) se tienen que
separar los bienes que son exclusivamente del causante.
Está compuesto exclusivamente por bienes del causante, a los que deben
practicársele las bajas generales de la herencia.
Bajas generales de la herencia: son todas aquellas deducciones que se deben realizar
Acervo ilíquido al acervo ilíquido y que gravan a la herencia en su integridad.
Se encuentran mencionadas en el art. 959 del CC. y deben complementarse con los
art. 4 y 5 de la Ley del impuesto a la herencia:
Gastos asociados a la apertura de la sucesión.
Deudas hereditarias.
Impuestos fiscales que gravan la herencia.
Alimentos que se deben por ley a ciertas personas.
Acervo líquido El 97% de las herencias por lo general llegan hasta el acervo líquido, pero a veces se
tiene que formar un primer acervo imaginario que pasa a ser el cuarto tipo de acervo
que se podría llegar a producir (es eventual).
Este primer acervo imaginario tiene lugar cuando el causante en vida realizó
Primer acervo donaciones en favor de ciertos legitimarios.
imaginario Ejemplo: el causante en vida tenía varios hijos, pero a uno de ellos le empezó hacer
algunos adelantos, donaciones, pagó deudas, le entregó bienes en propiedad,
traspasó, etc.
Se forma este primer acervo imaginario buscando un poco una lógica de igualdad
(principio de igualdad).
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Segundo acervo Este segundo acervo imaginario tiene lugar cuando el causante en vida ha hecho
imaginario donaciones, pero a terceros extraños. Estas donaciones también se tendrán que
considerar.
DERECHO DE TRANSMISIÓN
Aquella institución jurídica por la cual los herederos de un asignatario tendrán la opción de aceptar
o repudiar una herencia o legado que el asignatario no alcanzo a aceptar o repudiar”. (Art. 957 del
CC).
Puede ser heredero o legatario del primer causante. Tiene que ser heredero del transmitente.
Debe haber muerto sin haber aceptado o Debe haber aceptado la herencia del transmitente.
repudiado.
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la persona que hace un testamento privilegiado y dentro de 30 días no fallece, éste caduca,
desaparece, se extingue.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Es posible suceder:
Por cabeza: cuando concurren personalmente a la herencia.
Por estirpe: cuando opera el derecho de representación.
IMPORTANTE
Jamás hay que confundir el derecho de representación con la representación, porque son dos
instituciones jurídicas distintas.
El derecho de representación es a lo que nos estamos refiriendo en el art. 984 del CC. En
cambio, cuando hablamos de la representación, nos estamos refiriendo a aquella modalidad
de los actos jurídicos.
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Efecto
El representante pasa a ocupar el mismo lugar jurídico que el representado.
Consecuencias
1. A todos los representantes les corresponderá aquello que le correspondía al representado
en la herencia del primer causante.
2. Entre los representantes concurren en partes iguales, esto es, todos ellos se reparten en
partes iguales.
4. Cada uno de ellos puede aceptar o repudiar su asignación. Quien repudia, si tiene a su vez
descendientes, se aplica el derecho de representación. Si no tuvo descendientes, entre
quienes quedan se reparten su parte, en partes iguales.
ÓRDENES DE SUCESION
Son el conjunto de herederos que colectivamente considerados excluyan o son excluidos por otro
conjunto de herederos también considerados colectivamente.
¿Cuáles son los órdenes de sucesión que se van aplicar en una determinada sucesión?
Los que existían en virtud de la ley al momento del fallecimiento del causante.
RECUERDA
Los órdenes de sucesión tienen lógica en la sucesión intestada.
Los órdenes de sucesión tienen una gran distinción atendiendo a cuándo ha fallecido
el causante, porque va a determinar la apertura de la sucesión y cuál será la ley
sucesoria aplicable en cada caso.
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Se entiende que el causante tenía filiación determinada cuando uno de los padres, o ambos, lo
han reconocido legalmente.
•¿Quiénes concurren?
1° ORDEN DE SUCESIÓN •Los hijos, personalmente o representados por
"De los hijos" su descendencia.
(art. 988 CC.) •El conyuge sobreviviente.
•El conviviente civil.
•¿Quiénes concurren?
2° ORDEN DE SUCESIÓN •El o los ascendientes del grado más próximo,
"De los ascendientes y del porque este excluye a los de grado más remoto.
cónyuge sobreviviente" •El cónyuge sobreviviente.
(art. 989 CC.) •El conviviente civil.
•¿Quiénes concurren?
4° ORDEN DE SUCESIÓN •Concurren "...los otros colaterales de grado más
"De los demás colaterales" próximo, sean de simple o doble conjunción,
(art. 992 CC.) hasta el 6° grado inclusive."
•¿Quiénes concurren?
5° ORDEN DE SUCESIÓN •Este orden de sucesión tendrá lugar cuando no
"Del Fisco" haya parientes hasta el sexto grado.
(Art. 995 CC.)
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Cuando hablamos de órdenes de sucesión, ¿hasta que orden de sucesión nos encontramos con
personas que tienen la calidad de herederos forzosos?
HASTA EL SEGUNDO ORDEN.
Es decir, de manera forzosa, en el evento que concurra alguno de los herederos forzosos vamos a
llegar al segundo orden. “De los hermanos” en adelante, podría o no tocarles parte de la herencia.
DERECHO DE ACRECIMIENTO
Tiene lugar cuando falta uno de los asignatarios que es llamado a un mismo objeto con otros
asignatarios y aquellos concurren en la parte del asignatario que falto.
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LA SUSTITUCIÓN
Tiene lugar cuando el causante ha designado a una persona como asignatario pero que en caso de
faltar otro u otros pasen a ocupar el lugar jurídico del anterior.
1. Sustitución vulgar: tiene lugar cuando se nombra a un asignatario para que ocupe el lugar
de otro que falte.
Características de la sustitución
1. Si nada se ha dicho se presume como vulgar.
2. Puede tener diversos grados.
3. Puede sustituir uno a muchos o muchos a uno.
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Son tan importantes las asignaciones forzosas que es posible distinguir MEDIOS DE PROTECCIÓN
DIRECTOS E INDIRECTOS otorgados para su protección.
MEDIO DIRECTO
Acción de reforma de testamento.
MEDIOS INDIRECTOS
La declaración de interdicción del demente y del disipador.
El trámite de la insinuación en las donaciones.
El límite que tienen los esposos para hacerse donaciones por causa de matrimonio.
La formación del primer y segundo acervo imaginario, cuando proceda.
Que las legítimas tengan prioridad o preferencia para su pago.
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2. LAS LEGÍTIMAS
*Aquella cuota: esta expresión es lo que explica la segunda parte del artículo.
“Los legitimarios son por consiguiente herederos”, porque si a una persona le corresponde
una cuota, significa que estamos hablando de una asignación a título universal, es decir una
herencia, y a las personas que les corresponde una cuota de ella, son los herederos.
¿Cuál es el régimen de bienes aplicable en el acuerdo de unión civil si las partes nada
dicen?
SEPARACION DE BIENES y para que tenga un estado de comunidad, como dice la
ley, se requiere de ACUERDO.
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Siguiendo esta lógica, en una sucesión cuando existen legitimarios la herencia se tiene que dividir
en cuatro partes.
La mitad legitimaria (2/4 partes): aquella que el causante no puede disponer de manera
alguna.
Cuarta de mejoras: para beneficiar a ciertas personas: ascendientes, descendientes y
cónyuge sobreviviente.
Cuarta de libre disposición: se puede dejar a cualquier persona.
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4. El causante puede señalar con que bienes se van a pagar, pero no puede tasarlos (Art.
1197 del CC). El que paga una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya
de hacerse su pago, pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna ni tasar los valores
de dicha especie.
Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición está en contradicción con el art. 1318
del CC., porque este articulo dice que la partición la pueden hacer de tres formas:
el testador,
las partes de común acuerdo, o
un juez partidor.
Ahora, si es el testador quien hace la partición, este tendrá que hacer una
tasación de los bienes.
IMPORTANTE
No es lo mismo decir beneficiarios de la cuarta de mejoras que legitimarios,
porque atendiendo a la literalidad del cuerpo legal, los beneficiarios de la cuarta
de mejoras es un concepto más amplio que decir legitimarios.
Los legitimarios son los HIJOS que heredaron, en el caso de los
ascendientes, es el ascendiente de grado más próximo.
En cambio, cuando hablamos de los beneficiarios de la cuarta de mejoras
estamos diciendo que son los DESCENDIENTES, que pueden ser hijos,
nietos, bis nietos, y así hacia abajo.
Cuando hablamos de ASCENDIENTES podrían ser los padres, abuelos, y así
hacia arriba.
Entonces los que potencialmente son beneficiarios de la cuarta de mejoras son
muchos más que los legitimarios.
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PACTO DE MEJORAS
Consiste en que el futuro causante, por escritura pública, conviene con algún ascendiente,
descendiente o cónyuge sobreviviente que a la sazón fuese legitimario, no disponer de la
cuarta de mejoras.
El pacto de mejoras es una excepción al objeto ilícito de los pactos sobre sucesión futura, y es
la única excepción admitida en nuestra legislación.
Efecto
El causante se compromete a NO disponer de la cuarta de mejoras, por lo tanto, en principio pasaría
a engrosar a la legitima.
El pacto de mejoras produce un efecto de INOPONIBILIDAD (esta es la sanción), o sea,
aquel que ha celebrado el pacto de mejoras, le será inoponible la disposición que con
posterioridad hiciere el causante.
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EL DESHEREDAMIENTO
2. Tiene que ser en virtud de las causales de desheredamiento que establece el artículo 1208
del CC.
El código establece causales taxativas de desheredamiento:
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Regulación Regulación
Art. 1216 del CC. Art. 1264 CC.
Definición Definición
Es aquella acción que tienen los legitimarios Es la acción que tienen los herederos para que
para solicitar que se altere o modifique el se les reconozca su calidad de tal y en
testamento en todo aquello que vulnere las consecuencia se les restituyan todas las cosas
asignaciones forzosas. hereditarias que este en posesión del falso
heredero.
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Características Características
Es una acción personal, porque la tiene el Es una acción real, porque protege un derecho
legitimario en contra de quien ha sido real, el derecho real de herencia y como
injustamente desheredado. protege al derecho real de herencia, de los
derechos reales nacen acciones reales.
Es una acción patrimonial, y como es una
acción patrimonial se derivan una serie de Es una acción de naturaleza divisible, porque
consecuencias: cada heredero puede reclamar la cuota que le
Es transmisible. corresponda en la herencia con independencia
Es transferible. de los otros herederos.
Es renunciable.
Es prescriptible Es una acción patrimonial, y como acción
patrimonial que es presenta las siguientes
características:
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TESTAMENTO
Unipersonal quiere decir que debe ser hecho por una sola persona. Por lo tanto, en
Chile se excluyen los testamentos mancomunados, es decir, aquellos en los cuales
dos o más personas a la vez hacen un testamento.
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porque mientras no se produzca la muerte del causante hay plena libertad para dejar
sin efecto dicha declaración.
Sin embargo, hay una excepción: una de las principales en donde no va a producir efectos
en vida:
Cuando el causante ha hecho un legado, y ese legado ha sido entregado en vida del
causante. Y se entiende entonces que el legatario tiene un derecho de usufructo
respecto de dicho bien.
También en el caso de un testamento abierto en que ha reconocido un hijo.
I. REQUISITOS INTERNOS:
a. La capacidad del testador.
Son capaces “todos aquellos que la ley no declare como incapaces”.
Siempre es la misma regla para todo tipo de materia.
IMPORTANTE
Hay que tener presente que los interdictos por disipación pueden hacer
válidamente un testamento, así también el menor adulto y no requieren que su
representante legal actúe con ellos.
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LA FUERZA en el testamento
Como vicio de la voluntad, el dolo es aquella conducta que se ejercita para obtener una
declaración de voluntad o el consentimiento de la otra parte, o para que esa voluntad o
consentimiento se manifieste o preste, respectivamente, en una forma determinada.
El dolo no tiene una regulación específica, por lo tanto, nos tenemos que remitir a
las reglas generales del Art. 1458 del CC. donde dice: “El dolo para que vicie el
consentimiento debe ser determinante o principal y obra de alguna de las partes”.
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El dolo debe ser por lo tanto determinante del acto jurídico, y para ello debe ser
anterior o simultáneo a su ejecución o celebración, no posterior. Asimismo, el dolo
debe tener por objeto un determinado acto o contrato y recaer en él.
b) Testamentos solemnes
Se pueden clasificar en:
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Son aquellas asignaciones por causa de Son aquellas asignaciones por causa de
muerte a título universal. muerte a título singular.
Son aquellas en que se sucede en todo o Son aquellas en que se sucede en uno o
parte del patrimonio transmisible de una más bienes determinados o en uno o más
persona difunta. individuos indeterminados de un género
determinado.
DIFERENCIAS
HEREDEROS LEGATARIOS
SON los continuadores de la persona del NO son continuadores de la persona del
causante causante.
Se hacen responsables de las deudas del NO se hacen responsables de las deudas del
causante. causante.
Distinguen tres tipos de posesión: Solamente tienen la posesión real, material
Posesión legal o propiamente tal.
Posesión real material
Posesión efectiva
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Son los únicos que pueden tramitar una NO pueden tramitar una posesión efectiva.
posesión efectiva.
En nuestro sistema jurídico lo puede hacer, pero con ciertas limitaciones: no tiene plena
libertad para testar, porque está obligado a respetar las asignaciones forzosas. Lo dice
expresamente el art. 1167 del CC. (libertad restringida para testar).
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Pero el legislador no hace esto en forma arbitraria, sino que ciñéndose a ciertos principios.
Al reglamentar la sucesión pretende interpretar la que habría sido la voluntad del causante
si hubiera otorgado testamento: es en base a esto que reglamenta la sucesión intestada. En
los arts. 988 y siguientes del CC., el legislador regla los órdenes sucesorios, en lo que es una
interpretación de la presunta voluntad del causante.
Características:
a) Estas asignaciones no son hechas por el causante, sino por la ley.
b) Prevalecen sobre las disposiciones testamentarias: si el testador dispone de sus
bienes y sobrepasa las asignaciones forzosas, la ley establece mecanismos para
reformar el testamento.
c) Demuestran que la facultad del testador para disponer de sus bienes es limitada
y que está condicionada por la presencia de los asignatarios forzosos.
d) Están protegidas por diversos medios legales: teoría de los acervos, teoría de la
inoficiosa donación, las imputaciones que se ordenan para su pago, etc.
e) Limitan las facultades del testador, en cuanto a la posibilidad de imponerlas: así,
por ejemplo, excepcionalmente una asignación alimenticia puede imponerse a
un determinado asignatario testamentario (artículo 1168).
f) Operan tanto en la sucesión intestada como en la testada: lo anterior, por
cuanto no cubren todo el patrimonio del causante.
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Esta observación, para ser justos, la consigna el inc. 3º del art. 984, al precisar: “Se
puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación”.
De cualquier manera, lo que es claro es que, el representado, siempre ocupará el
lugar de un ascendiente.
La representación en materia sucesoria, por cierto, no debe confundirse con la
representación como institución general consagrada en el art. 1448 del CC.
9. SOBRE EL TESTAMENTO
A. CONCEPTO LEGAL.
El art. 999 proporciona una definición de testamento que da una idea muy adecuada
de esta institución: “El testamento es un acto más o menos solemne, en que una
persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas
en él, mientras viva”.
B. CARACTERÍSTICAS
a) El testamento es un acto jurídico unilateral
Es un acto jurídico, porque es una declaración de voluntad llamada a producir
efectos jurídicos, hecha con la intención de generar efectos, ya que da lugar a la
sucesión por causa de muerte.
Y es un acto jurídico unilateral, el caso más típico de esta clase de actos, puesto que
para nacer a la vida jurídica requiere de la sola voluntad del testador.
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Esta es una peculiaridad del testamento, pues los demás actos de la vida jurídica
admiten la participación de varias personas; así, el reconocimiento de hijo, que
también es un acto unilateral, pueden hacerlo ambos padres conjuntamente; en
la compraventa pueden intervenir muchas personas, etc.
Consecuencias:
La ley no acepta los testamentos mancomunados.
En el testamento no cabe la representación jurídica.
C. CONTENIDO.
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