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INTRODUCCIÓN
AL DERECHO
Vida Jurídica
CONCEPTO DE DERECHO
Derecho según Guillermo Cabanellas:
Derecho viene de “directus” que equivale a
directo, derivado de “dirigere” que significa
enderezar o alinear. Luego consultamos el
diccionario académico y observamos acepciones
como: adjetivo, como adverbio y como sustantivo.

Por lo que sugiero al estudiante profundizar en la


etimología y significados de la palabra, debido a la
multiplicidad de acepciones y usos, de valioso
interés.
CONCEPTO DE DERECHO

Se Estudiara el derecho como: el conjunto de normas


que regulan la vida humana en sociedad.
Teniendo presente que no hay una definición absoluta
de derecho, al continuar con los estudios, gradualmente
formaremos la noción del asunto, pero con la premisa
de que se trata de las normas que regulan las
relaciones sociales entre humanos, porque no se puede
considerar el derecho sin sociedad humana.
DISTINTOS USOS DE LA PALABRA
DERECHO:
La palabra Derecho tiene tres acepciones:

 a) Lo recto, lo justo, lo mío; esta es la


acepción originaria del Derecho, que
parece haber sido derivada de una raíz
aria que significa lo recto.
DISTINTOS USOS DE LA PALABRA
DERECHO:
 b) Ley o conjunto de leyes; en este sentido
se dice: Derecho Venezolano, francés,
etc., este es el sentido objetivo del
Derecho.
 c) Facultad racional de hacer u omitir algo;
este es el sentido subjetivo del Derecho; en
efecto, toda facultad en su carácter de
accidente, necesita de un sujeto en quien
residir.
Diferentes concepciones del Derecho:
lusnaturalista, iuspositivista.

 "Derecho Natural es el conjunto de


normas jurídicas que tienen su
fundamento en la naturaleza humana,
esto es, de juicios de la razón práctica
que enuncian un deber de justicia“,
Diccionario Jurídico Mexicano de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Diferentes concepciones del Derecho:
lusnaturalista, iuspositivista.
 Derecho Positivo Mexicano de Ochoa Sánchez,
Valdés Martínez y Veytia Palomino exponen que
"el Derecho Natural es el conjunto de normas
jurídicas que tienen su fundamento y raíz en
la naturaleza del ser humanos

 Derecho Natural es el conjunto de normas


inmanentes al hombre, intrínsecamente
justas, impuestas en su esencia por una
voluntad suprema, que tienen su fundamento
en la naturaleza humana, con los que
estimamos la justicia y el bien
Diferentes concepciones del Derecho:
lusnaturalista, iuspositivista.

 El conjunto de leyes forma EL


DERECHO POSITIVO y es de regla
social obligatoria, cuya observancia
está prescrita y sancionada en los
diversos pueblos. Este derecho es
esencialmente variable, a veces toma
siglos para llegar a perfeccionarse.
Diferentes concepciones del Derecho:
lusnaturalista, iuspositivista.
 El Derecho Positivo es el sistema de normas
jurídicas o la suma de estas normas jurídicas
que informa y regula efectivamente la vida de
un pueblo en un determinado momento
histórico. Según Del Vecchio, el Derecho
Positivo es el Derecho que es, y que se opone
al Derecho Natural que es el Derecho que debe
ser. El Derecho Positivo puede estar
constituido por actos legislativos, que
consisten en leyes escritas y promulgadas,
tanto como por la costumbre
El Derecho como Ciencia: ciencia
cultural y ciencia natural.
 La ciencia del derecho estudia el fenómeno jurídico
teniéndolo como limite, no se involucra en
especulaciones metafísicas, el científico del derecho
tiene un carácter dogmático porque no modifica el
contenido del material del trabajo que se le ofrece, lo
estudia y presenta conclusiones. La ciencia del
derecho se ocupa solamente del derecho positivo.

 Según Kant, la ciencia jurídica no responde a la


cuestión ¿quid ius? (¿Que es lo que debe
entenderse por derecho?) sino a la pregunta ¿quid
iuris? (¿que ha sido establecido como derecho por
un cierto sistema?).
Ciencias que estudian el derecho

 Teoría General del


Derecho.
 Filosofía del derecho.

 Historia del Derecho.

 Sociología Jurídica.
Teoría General del Derecho.
 Surge por la influencia del positivismo, quienes
formaron la idea de una Teoría General del Derecho la
presentan como:
“un conjunto de generalizaciones relativas a los
fenómenos jurídicos”. El derecho sería estudiado
sólo con métodos experimentales. Con el
método inductivo que pasa de hechos
particulares al establecimiento de un principio
general, el cual muestra atributos comunes,
pudiendo aplicarse a hechos semejantes aun sin
investigar.
Teoría General del Derecho.
 De varios juicios particulares- se obtiene un juicio
universal y distinto de las particularidades. Así que
la Teoría General del Derecho busca conclusiones
jurídicas de lo particular a lo general.
Entre los partidarios de la Teoría General del
Derecho encontramos a los alemanes: Bergbohm,
Merkl y Bierling, quienes sostenía que el método
inductivo no sólo se podía aplicar a los fenómenos
naturales, sino también al derecho. Sostenían que:
“basta con reunir un número suficientemente grande
de hechos jurídicos, prescindir de sus notas
accidentales y abstraer las que les sean comunes”
Filosofía del derecho
 Se puede decir que la Filosofía del Derecho
estudia los fenómenos jurídicos en sus principios
primeros, universales, llegando más allá de los
límites que presente el Derecho Positivo.
Del Vecchio (en Filosofía del Derecho, editorial
Bosch, 1960) dice:

“Filosofía del Derecho es la disciplina que


define el derecho en su universalidad
lógica, investiga los fundamentos y los
caracteres generales de su desarrollo
histórico, y lo valora según el ideal de
justicia trazado por la pura razón”.
Historia del Derecho

 Historia del Derecho, diremos que es:


La narración y exposición científica de
los fenómenos jurídicos a través del
tiempo y de la formación y desarrollo de
las instituciones jurídicas. El objeto es
hacer un estudio crítico de los sistemas
jurídicos del pasado. La historia del
derecho lo sigue desde sus inicios, con
propósitos universales.
 Según nos indica Luis María Olaso, los métodos de la
Historia del Derecho son:
a) cronológico: concatenando fenómenos jurídicos en el
tiempo,
b) Sistemático: Dividiendo el pasado en épocas para
analizar en ellas las instituciones jurídicas, y
C) Genético: que estudia la evolución y actividad del
derecho, considerando las transformaciones que le
han ocurrido.

Mediante la historia se llega a tener una explicación


del pasado jurídico y sus orígenes, lo cual le da un
carácter de conocimiento científico.

Dice Schopenhauer: “La Historia del Derecho es


un saber, no una ciencia”.
Sociología Jurídica.
Estudia la convivencia humana en relación con el
ordenamiento jurídico. Entre otros autores
encontramos que León Duguit dice que:

“El derecho nace como una imposición natural de la


sociedad misma, que el derecho es una rama de la
Sociología en general”.
Por otra parte nos encontramos con Hans Kelsen
(Teoría Pura del Derecho, 1981, pag 98) y nos dice:
“La Sociología Jurídica no se interesa por las normas
que constituyen el orden jurídico, sino por los actos
por los cuales estas normas son creadas, por sus
causas y sus efectos en la conciencia de los
hombres,” y agrega:
“el objeto de esta ciencia no es, pues, el derecho en si
mismo, sino ciertos fenómenos naturales que le son
paralelos”.
Derecho y Moral.
 Consideraciones generales.
 Importancia.

 Teorías.

 Criterios de Distinción.
Consideraciones generales.
 Derecho implica ordenación de las
partes que integran la sociedad,
regulación de las actividades del
hombre en sociedad. La moral trata de
las acciones humanas en orden a su
bondad o malicia. La moral como el
derecho regulan la conducta humana.
Consideraciones generales.

 Por esto vemos que el derecho


positivo recoge muchas normas de
origen moral. La moral y el derecho
han marchado juntos por la historia.
En fin, el ideal del derecho es el deber
ser, que viene siendo la valoración
moral del derecho.
IMPORTANCIA
 La moral censura el delito, el derecho lo
sanciona.
 La moral es íntima y su grandeza
depende de la condición humana, su
objeto es el perfeccionamiento del
individuo.
 El derecho es externo, comprende la
regulación de actos entre humanos, su
objeto es el ordenamiento de tipo social.
IMPORTANCIA
 El derecho es heterónomo, coercible,
imperativo-atributivo, bilateral, en
cambio la moral es autónoma,
incoercible, imperativa pero no
atributiva, es unilateral.

 El derecho deja margen para el


cumplimiento de los deberes morales.
IMPORTANCIA
 La moral y el derecho generalmente
coinciden perfectamente, pero otras
veces pueden diferir.
 El hombre y su conducta son el objeto
tanto de la moral como del derecho.
 El derecho debe tener en cuenta la
moral siempre que contribuya al bien
común.
TEORIAS
 La Teoría de la Identidad entre Moral y
Derecho: están identificados y pueden
conceptuarse con los mismos
principios

 La Teoría de la Dependencia Total: el


derecho forma parte de la moral, que la
moral es el todo y el derecho es una
parte íntima de esta.
TEORIAS
 Teoría de la Independencia: el derecho
solo se refiere a lo externo, mientras
que la moral y la religión penetran en la
interioridad del ser humano. El derecho
permite actos que la moral prohíbe.

 Teoría de la Dependencia Parcial: el


derecho depende de la moral en su
fundamento, pero se aleja en los
aspectos técnicos. Posición ecléctica.
TEORIAS
 Tesis Fundamental de Distinción entre
Derecho y Religión: El derecho regula
la conducta humana desde el punto de
vista que le interesa al orden social y
en persecución del bien común; la
religión regula la conducta humana
desde el punto de vista del bien
sobrenatural.
TEORIAS
 Derecho Canónico: son normas de
derecho positivo que rigen la comunidad
religiosa en sus diversas jerarquías
 Criterios de distinción:
DERECHO MORAL USOS SOCIALES

BILATERALIDAD UNILATERALIDAD UNILATERALIDAD

EXTERIORIDAD INTERIORIDAD EXTERIORIDAD

HETERONOMÍA AUTONOMÍA HETERONOMÍA

COERCIBILIDAD INCOERCIBILIDAD INCOERCIBILIDAD


Criterios de distinción
 UNILATERALIDAD DE LA MORAL o de las
reglas éticas consiste en que frente al
sujeto al que obligan no hay otra persona
autorizada para exigir el cumplimiento de
sus deberes;

 Nunca existe el derecho de reclamar el


cumplimiento de una obligación moral.
Criterios de distinción
 BILATERALIDAD DEL DERECHO, o normas
jurídicas ya que imponen deberes
correlativos de facultades o conceden
derechos correlativos de obligaciones.

 Frente al jurídicamente obligado


encontramos siempre a otra persona
facultada para reclamarle la observancia
de lo prescrito.
Criterios de distinción
 INTERIORIDAD DE LA MORAL, el cumplimiento
de las normas ideales de la moral es
independiente de toda organización exterior.
 En cuestiones morales no hay legislación
externa.
 Toda ética tiene que ser individual.
 No hay ética social en contraposición del
individuo.
Criterios de distinción
 EXTERIORIDAD DEL DERECHO, el derecho
atiende solo los actos externos y después
los de carácter intimo pero únicamente en
cuanto poseen trascendencia para la
colectividad.

 Al jurista le preocupa la dimensión


objetiva de la conducta y pondera el valor
social de las acciones.
Criterios de distinción
 AUTONOMÍA DE LA MORAL, significa que el
autor de la regla es el mismo que debe
cumplirla.
 Autonomía quiere decir auto legislación,
reconocimiento espontáneo de un imperativo
creado por la propia conciencia.
 Los preceptos morales tienen su fuente en la
voluntad de quienes deben acatarlos.
Criterios de distinción
 HETERONOMÍA DEL DERECHO, significa
que el legislador y el destinatario son
personas distintas.
 Heteronomía es sujeción a un querer
ajeno, renuncia a la facultad de auto
determinación normativa.
 La fuente de las normas legales esta en la
voluntad de un sujeto diferente.
Criterios de distinción
 INCOERCIBILIDAD DE LA MORAL, significa
que el cumplimiento de las normas
morales ha de efectuarse de forma
espontánea.
 Estos son acatados sin ser ordenados o
prohibidos por una norma
Criterios de distinción
 LA COERCIBILIDAD DEL DERECHO, cuando
el cumplimiento de las normas no son
acatados, exige de determinadas
autoridades que obtengan coactivamente el
cumplimiento del mismo.

 Coercibilidad: es la posibilidad de que la


norma sea cumplida en forma no
espontánea incluso en contra de la voluntad
del obligado.
DERECHO Y USOS SOCIALES
 Los usos sociales son todas aquellas normas de
origen consuetudinario y estructura unilateral;
como ejemplos de éstos tenemos: las normas de
cortesía, las exigencias de etiqueta y protocolo.

 Estos se basan en la costumbre pero además, Los


usos sociales existen en la conciencia del individuo
con convicción, como algo que “debe” hacerse.
DERECHO Y USOS SOCIALES
 Según el profesor español Luís Recasens
Siches, en una de las teorías mas
brillantes acerca de este tema, los usos
sociales se parecen al derecho en:

 En su carácter social.
 En su exterioridad.
 En su heteronomía.
DERECHO Y USOS SOCIALES

 El derecho se distinguen principalmente


en la naturaleza de sus sanciones y a la
finalidad que persiguen. Los usos tienden
al castigo del infractor, más no al
cumplimiento forzado de la norma, el
derecho persigue como finalidad la
observancia del precepto y en
consecuencia el cumplimiento forzado.
DERECHO POSITIVO
 Es el conjunto de reglas de conducta creado
por los seres humanos, se caracteriza por su
valor formal, mas que por sus valores de
justicia. Tiene respaldo del poder público.
(definición según la Real Academia), Kelsen
lo diferenciaba del Derecho natural ya que
el positivo es creado y anulado por los seres
humanos y el natural por la razón divina.
DERECHO POSITIVO
 Lo podemos clasificar de la siguiente
manera:

 Derecho en sentido objetivo y en sentido


subjetivo.
 Derecho sustantivo y derecho adjetivo.
 Derecho público, privado y mixto.
DIVISIONES
 DERECHO PÚBLICO:

Es el conjunto de normas reguladoras del


orden jurídico relativas al estado en sí, en
sus relaciones con los particulares y otros
estados. ( diccionario de derecho usual de
G. Cabanellas)
DIVISIONES
 DERECHO PÚBLICO:

 CONSTITUCIONAL
 ADMINISTRATIVO

 FINANCIERO

 PENAL

 PROCESAL

 INTERNACIONAL PÚBLICO

 TRIBUTARIO
DIVISIONES
 DERECHO PRIVADO:
Rige los actos de los particulares
cumplidos en su propio nombre, predomina
el interés individual, frente al general del
derecho Público. ( diccionario de derecho
usual de G. Cabanellas). Se encuentra al
servicio de la voluntad del particular.
DIVISIONES
 DERECHO PRIVADO
 CIVIL (personas, familia, bienes,
sucesiones, y obligaciones.)
 MERCANTIL
 INTERNACIONAL PRIVADO
DIVISIONES
 DERECHO MIXTO

Son las que no tienen una clara ubicación


en la clasificación anterior.
Estas son:
 TRABAJO

 AGRARIO y otros.
DIVISIONES
 DERECHO SUSTANTIVO:

Se refiere a las ramas del derecho que


regulan y fundamentan los derechos y
obligaciones. Se diferencian del derecho
adjetivo por la regulación en La aplicación.
Es el derecho mercantil, civil, penal, etc..
DIVISIONES
 DERECHO ADJETIVO

Comprende los instrumentos jurídicos


para ejercitar el derecho, para que las
personas puedan hacer valer sus
derechos. Se incluye el derecho procesal
porque establece las normas que el Estado
pueda activar sus organismos judiciales y
reconocerle a cada cual sus derechos.
LA RELACIÓN JURÍDICA
 Es la relación humana que tiene consecuencia
para el derecho positivo.
 Según Du Pasquier se define como: “ El vinculo
entre personas. Una está en el derecho de exigir
de la otra el cumplimiento de un deber jurídico”.
 Según Francesco Santoro Pasarelli, es: “Mide la
posición del poder que tiene una persona y el
deber de otra, con la tutela de un ordenamiento
jurídico”.
ELEMENTOS DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
Supuesto de Hecho Consecuencia Jca.

Hecho jurídico suj. activo suj. pasivo


derecho subjetivo Deber jco.

relación jca.
objeto de derecho.
ELEMENTOS DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
 Debe constar de diversos elementos como:
los sujetos; un objeto que constituye el
contenido de la obligación del sujeto pasivo
y al propio tiempo del Derecho del sujeto
activo, y un nexo jurídico que vincula los
sujetos con relación al objeto determinando
deberes y derechos.
CARACTERISTICAS DE LA
RELACIÓN JURÍDICA

 Para que se produzca la relación jurídica es


necesario:
La existencia de una relación material, humana;
la existencia de una norma en cuyo supuesto
encaje la relación humana, y en vista de la cual
se hagan producir efectos del derecho.
CLASES DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

 Hay relaciones jurídicas:

-Convencionales
-Extraconvencionales
-Procesal y sus derivadas
CLASES DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

Relación jurídica convencional: es aquellas cuyos


propósitos están fundamentados en los acuerdos
previos de las partes, con el auxilio de la normativa
vigente.

Ej.: la constitución de una asociación, una


compañía, etc…
CLASES DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

Relación jurídica extraconvencional: surge como


consecuencia de las actividades del hombre en
sociedad, aunque entre los afectados no haya existido
una intención previa para su existencia.

Ej.: la relación procesal de ejecución, que se hace en


forma oral y ni siquiera se comunica al adversario,
sino cuando ya viene a pertenecer al desarrollo de la
relación ejecutiva.
CLASES DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
 Relación jurídica procesal: surge entre los
órganos jurisdiccionales y la persona que
hace valer el derecho de acción para
reclamar justicia. Se caracteriza porque al
activarse origina otra relaciones.
Comprende las fases de demanda,
defensa y sentencia, que a su vez puede
traer la relación de ejecución.
CLASES DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

La relación jurídica procesal de acción, que


comprende la relación surgida entre el juez y el
actor de la demanda. Al enterarse el
demandado, por parte del tribunal, surge la
llamada relación de contradicción o de defensa.
En ambos casos el sujeto pasivo es el estado y
los activos, respectivamente, son las partes.
SUJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
La palabra sujeto significa: sometido,
expuesto, persona indeterminada, etc.;
nosotros nos vamos a referir a Sujeto como
Persona.
Sujeto de derecho en la relación jurídica
puede tener una condición activa y una
condición pasiva. Según corresponda exigir o
ser exigido, ser acreedor o ser deudor.
SUJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
-Persona Jurídica colectiva: son agrupaciones de
hombres a los que el derecho reconoce
capacidad jurídica, son entes creados por
formalismos legales que le otorgan
personalidad jurídica, haciéndolos susceptibles
de derechos y obligaciones, con patrimonio
propio y razón de existencia definida.
Integradas por dos o mas personas naturales.
SUJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

-Persona jurídica individual: Este concepto


está dirigido a la persona humana, al
hombre con personalidad jurídica, al ser
biológico que puede ser susceptible de
obligaciones y derechos. El Artículo 16
Código Civil venezolano vigente define
como personas naturales a todos los
individuos de la especie humana.
OBJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA

 Se entiende por objeto todo lo que


los sentidos pueden percibir, un
asunto, una materia. También se
llama objeto a los fines perseguidos
por los actos humanos.
OBJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
 El objeto de derecho lo constituyen la
personas, sus acciones y las cosas que pueden
originar una relación jurídica. La persona es el
objeto esencial del derecho porque sin persona,
no hay relación jurídica. Algunos autores dicen
que no es propiamente la persona el objeto del
derecho, sino la actividad que ellas hacen,
motivo de la relación jurídica.
OBJETO DE LA RELACIÓN
JURÍDICA
 Objeto práctico: es el objeto real que
puede ser susceptible de una relación
jurídica.
 Objeto jurídico: es el objeto de derecho
que sin ser real o tangible puede ser motivo
de una relación jurídica. Ej.: un
descubrimiento, un invento, las creaciones
literarias, etc.
DERECHO SUBJETIVO
 Es la facultad o poder del sujeto, para realizar
determinados actos jurídicos. Es el derecho
inherente a una persona, sea activa o pasiva, si
nos referimos a un derecho real; o como
acreedor o deudor, si estamos considerando
una relación personal o de obligación. La
condición para que exista el derecho subjetivo
es que exista una norma de derecho objetivo
que la reconozca.
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

 Acto jurídico: es un hecho, pero un hecho


que cuenta con la voluntad humana.
Cuando este acto voluntario tiene
consecuencias para el derecho, estamos
ante un acto jurídico. Ej.: cuando un
testigo declara ante un tribunal,
voluntariamente y sin el propósito de las
resultas.
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
 Hecho Jurídico: son los hechos naturales
que ocasionan consecuencias jurídicas.
Según el Prof. Dr. Calvani:

“es todo acontecimiento que hace nacer,


transmitir, modificar o extinguir un
derecho,”.
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

 Para ilustrarnos mas acerca del hecho


jurídico, mencionamos este ejemplo
clásico:
Si cae un rayo en una bosque donde
nadie se enteran es una hecho natural. Si
cae en una casa asegurada, es un hecho
jurídico.
LA NORMA JURÍDICA
UNIDAD II
LA NORMA JURÍDICA
concepto
 NORMA JURÍDICA: equivale a la regla de
conducta, cuando su fin es el cumplimiento de
un precepto legal.
 El calificativo jurídico nos dice que se trata de
una norma de carácter obligatoria, con
disposiciones imperativas de derecho.
 Las normas jurídicas son aquellas que formulan
imperativamente los deberes ordenados
CARACTERÍSTICAS DE LA
NORMA JURÍDICA
Estas son las más resaltantes:
 Heteronomía.

 Imperatividad.

 Atributividad.

 Bilateralidad.

 Coercibilidad.
CARACTERÍSTICAS DE LA
NORMA JURÍDICA

 ATRIBUTIVIDAD: es la facultad que da la


norma a una persona u organismo
competente para que pueda: señalar,
imputar, culpar o fijar algo como
competencia para otro.
CARACTERÍSTICAS DE LA
NORMA JURÍDICA
Estos son caracteres accidentales:
 Generalidad

 Abstracción.

 Legitimidad.

 Permanencia.
CARACTERÍSTICAS DE LA
NORMA JURÍDICA
 GENERALIDAD: consiste en que la norma
jurídica está destinada a regular una
conducta sin señalar como debe ser el
comportamiento individual de la persona.

 ABSTRACCIÓN: se refiere a que la norma


jurídica no se dispone para casos
concretos.
CARACTERÍSTICAS DE LA
NORMA JURÍDICA
 LEGITIMIDAD: se refiere a que la norma
debe cumplir con determinados requisitos
para su validez y puesta en vigencia.

 LA PERMANENCIA: mas no es eterna, ya


que rige en el tiempo dado por el propio
legislador, hasta tanto es permanente,
además, aún derogadas subsisten sus
preceptos.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista del sistema al que
pertenecen.
 Desde el punto de vista de su fuente.

 Desde el punto de vista de su ámbito espacial


de validez.
 Desde el punto de vista de su ámbito temporal
de validez.
 Desde el punto de vista de su ámbito material

de validez.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su ámbito
personal de validez.
 Desde el punto de vista de su jerarquía.
 Desde el punto de vista de sus sanciones.
 Desde el punto de vista de su cualidad.
 Desde el punto de vista de sus relaciones
de complementación.
 Desde el punto de vista de sus relaciones
con la voluntad de los particulares.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista del sistema al que
pertenecen:
-Nacionales.
-Extranjeras.

Sin embargo hay normas comunes


destinadas a la regulación de determinadas
situaciones jurídicas denominadas como
normas de derecho uniforme.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su fuente:
- Por órganos especiales.(Poder Legislativo)
Se les llama leyes o normas de derecho escrito.
- Por la costumbre. Se les llama derecho
consuetudinario.
- Por la actividad de ciertos tribunales.
T.S.J. se les llama derecho jurisprudencial.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su ámbito
espacial de validez:
- Generales. (vigente en todo el territorio
del estado).
- Locales. (sólo tienen aplicación en una
parte del mismo).
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su ámbito
temporal de validez:

- Vigencia determinada. (su ámbito de


validez formal está establecido).

- Vigencia indeterminada. (su lapso de


vigencia no es fijado desde el principio).
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su ámbito material
de validez:
- De derecho público. (constitucionales,
administrativas, penales, procesales, e
internacionales.)
- De derecho privado. (civiles y mercantiles)
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su ámbito
personal de validez:

- Genéricas.
- Individualizadas.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS

 Desde el punto de vista de su jerarquía:

- Normas Constitucionales.
- Normas Ordinarias.
- Normas Reglamentarias.
- Normas Individualizadas.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de sus sanciones:

- Leges Perfectae.
- Leges plus quam perfectae.
- Leges minus quam perfectae.
- Leges imperfectae.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de su cualidad:

- Positivas (o permisivas).
- Negativas (o prohibitivas).
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de sus relaciones
de complementación:
- Las de iniciación, duración y extinción de
la vigencia.
- Declarativas o explicativas.
- Las permisivas.
- Las interpretativas.
- Las sancionadoras.
CLASIFICACIÓN DE LAS
NORMAS JURÍDICAS
 Desde el punto de vista de sus relaciones
con la voluntad de los particulares.

- Taxativas.
- Dispositivas.
Modos de creación originaria y
derivativa del derecho.

 Creación originaria: el poder constituyente.


Es cuando surge un orden jurídico por primera
vez, sin apoyarse sobre ningún otro orden
positivo anterior. Son normas primeras que
pueden aducir otro tipo de justificación:
histórica, política, ética, etc.. Pero no una
legitimidad jurídica dimanante de un previo
sistema.
Modos de creación originaria y
derivativa del derecho.
 Creación derivativa: (la legislación
constitucional. La legislación ordinaria, los
reglamentos, el negocio jurídico, la sentencia
judicial, la resolución administrativa, el acto
ejecutivo.)
el ordenamiento jurídico positivo, regula él
mismo su propia producción, es decir la
producción de sus normas.
Causalidad e Imputación
 La causalidad es la forma en que se
expresan las leyes científicas basadas en
una generalización de la experiencia y con
capacidad predictiva.

 (Kant): La causalidad es un "a priori" que


se necesita para el conocimiento racional.
No procede del conocimiento, es un
supuesto previo que lo hace posible.
Causalidad e Imputación
 El Principio de Causalidad consiste en
que las causas deben preceder siempre a
su efecto, y que la misma causa tiene
siempre el mismo efecto, lo cual ha servido
para la búsqueda de leyes definidas: A
cada causa, siempre le corresponde tal
efecto, en el ámbito jurídico.
Causalidad e Imputación
 La teoría de la imputación no es otra cosa
que el intento de delimitar los hechos
propios de los acontecimientos
accidentales: "Cuando en derecho se
plantea: A envía a B al bosque con la
esperanza de que le alcance un rayo, cosa
que efectivamente sucede. La pregunta no
es si A ha causado la muerte de B. Ello es
evidente desde un punto de vista causal de
las ciencias de la naturaleza ……
Causalidad e Imputación
 Pero la pregunta debería ser si a A se le
puede imputar objetivamente el hecho
como propio, o si, por el contrario, éste
debe ser visto como una consecuencia
accidental de una constelación de factores.
La pregunta, por consiguiente, no es una
pregunta causal sino una cuestión de
imputación"
Causalidad e Imputación
 Como sólo la voluntad puede dirigir un
proceso causal (de la manera en que se
formula la teoría aquí examinada) "sólo la
voluntad tiene la posibilidad de transformar
las consecuencias en un hecho propio...por
consiguiente, la imputación de un hecho es
la relación del acontecimiento con la
voluntad"
Causalidad e Imputación
 Desde luego, se considera la existencia de
un hombre libre, pues esa libertad
plasmada en sus actos es la que hará que
se determine la imputación de ellos con sus
respectivos resultados.
Norma y Regla Técnica

 Norma:
Regla que se debe seguir o a que se
deben ajustar las conductas, tareas,
actividades, etc. Es decir, es una regla que
regula la conducta de los hombres en
sociedad y que tal conducta se adecue a la
actividad humana en la forma y dirección
impuesta.
Norma y Regla Técnica
 Regla Técnica:
Aquello que ha de cumplirse por
estar así convenido por una colectividad.
Razón que debe servir de medida y a que
se han de ajustar las acciones para que
resulten rectas.
Estructura lógica de las normas
jurídicas.

 Elementos de la Norma:

- Supuesto de Hecho. - simple.


- complejo.
- Consecuencia Jurídica. - simple.
- compleja
- Nexo o Deber Ser.
Estructura lógica de las normas
jurídicas.
 Doble Estructura:
- Norma Secundaria o Endonorma (si es A, debe
ser B): “bajo ciertas condiciones una persona
debe conducirse de un modo determinado”.

- Norma Primaria o Perinorma (si no es B, debe


ser C): “si no se comporta así, entonces otra
persona (estado) debe realizar contra ello un
acto coactivo determinado”.
Estructura lógica de las normas
jurídicas.
- A= situación en la que se encuentra una
persona.
- B= conducta que debe observar.

- No B= violación de la conducta que debió

observar.
- C= sanción o consecuencia desfavorable por

la infracción de la conducta debida.


UNIDAD III
EL DERECHO COMO SISTEMA
DE NORMAS JURÍDICAS
LA ESTRUCTRURA DEL DERECHO
COMO SISTEMA DE NORMAS
JURÍDICAS
 La estructura jerárquica del orden jurídico:
una pluralidad de normas constituye una
unidad, un sistema o un orden, cuando su
validez reposa en último análisis sobre una
norma única. Esta norma fundamental es
la fuente común de validez de todas las
normas pertenecientes a un mismo orden.
LA ESTRUCTRURA DEL DERECHO
COMO SISTEMA DE NORMAS
JURÍDICAS
 La norma fundamental:
Es a la cual el ordenamiento jurídico está
subordinado ya que la misma confiere a los
actos del primer constituyente y a todos los
actos subsiguientes del orden jurídico el
sentido normativo específico que aparece
en la relación establecida por una regla de
derecho entre un hecho ilícito y su sanción.
NORMA FUNDAMENTAL:
EN SENTIDO HIPOTÉTICO Y POSITIVO
 En sentido hipotético:
La constitución puede estar establecida en
normas de otra constitución anterior, pero
siempre habrá una primera constitución. Esa
primera no depende de otra anterior; Kelsen
señala que “su carácter jurídico solamente
puede ser supuesto y el orden jurídico todo
se funda sobre la suposición que la
NORMA FUNDAMENTAL:
EN SENTIDO HIPOTÉTICO Y POSITIVO

primera Constitución era una agrupamiento


de normas jurídicas válidas.
El ordenamiento jurídico de Kelsen es
una estructura de Derecho Positivo, que
parte en sus orígenes de una “hipótesis
científica”, que se supone.
NORMA FUNDAMENTAL:
EN SENTIDO HIPOTÉTICO Y POSITIVO

 En sentido positivo:
El grado superior del derecho positivo es
la CONSTITUCIÓN, entendida que su función
esencial es la de designar los órganos
encargados de la creación de las normas
generales y determinar el contenido de ciertas
leyes futuras al prescribir o prohibir tal o cual
contenido.
CONFLICTOS ENTRE DIFERENTES
INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Una ley en vigencia puede, en razón de su


contenido o en razón de su creación, se
encontrara en contradicción con la
constitución hay una sola interpretación
posible: es necesario admitir que la
constitución reconoce no solo las leyes
constitucionales, sino también las
CONFLICTOS ENTRE DIFERENTES
INSTRUMENTOS JURÍDICOS
inconstitucionales, de lo contrario no se
podría afirmar que dichas layes estén en
vigencia.
La constitución, no se limita a prescribir
que las leyes deben ser dictadas siguiendo
un procedimientos determinado y tener o no
un contenido.
CONFLICTOS ENTRE DIFERENTES
INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Además que las leyes dictadas de


otra forma no deben considerarse nulas,
por el contrario son válidas hasta el
momento en que sean anuladas por un
tribunal o por otro órgano competente de
acuerdo con el procedimiento fijado en la
Constitución.
NORMAS JURÍDICAS GENERALES Y
NORMAS JURÍDICAS INDIVIDUALIZADAS

 Normas Jurídicas Generales:


Tanto los preceptos constitucionales,
como los ordinarios y reglamentarios son
normas de carácter general. Las leyes
ordinarias representan un acto de
aplicación de preceptos constitucionales.
NORMAS JURÍDICAS GENERALES Y
NORMAS JURÍDICAS INDIVIDUALIZADAS

 Normas Jurídicas Individualizadas:


Se refieren a las situaciones jurídicas
concretas, a veces puede sin embargo una
norma individualizada, encontrarse
condicionada por otra del mismo tipo,
como ocurre por ejemplo con una
sentencia que se funde en un contrato.
FUENTES DEL DERECHO

Es la manera como se producen las


normas que constituyen el orden jurídico,
inquirir la fuente de una norma jurídica es
buscar el punto por el cual ha salido de las
profundidades de la vida social para
aparecer en la superficie del derecho.
FUENTES DEL DERECHO
 Teoría Tradicional:
Fuentes formales: son los procedimientos
predeterminados que permiten crear,
depurar y darle validez a la norma jurídica.

Fuentes materiales: consiste en depurar y


formalizar la norma, debe tener en cuenta
una serie de factores de interés socio-
cultural, considerando circunstancias,
FUENTES DEL DERECHO

conductas humanas, culturales,


situaciones económicas, religiosas,
morales, idiosincrasias, etc.; las realidades
del conglomerado social que vienen a
determinar la necesidad, de la existencia
de la norma.
FUENTES DEL DERECHO

 Principales fuentes del derecho:


1) Derecho Legislado:
La legislación es el conjunto de leyes
positivas que regulan la vida jurídica en
sus diversas manifestaciones y por las
cuales se gobierna un estado.
FUENTES DEL DERECHO
LEGISLACIÓN:
“Conjunto de procedimientos y requisitos
lógicos que conducen a la elaboración y validez
de una norma jurídica”. Según Du Pasquier.

“Proceso por el cual uno o varios órganos del


estado formulan y promulgan determinadas
reglas jurídicas de observancia general, a la
que se le da el nombre específico de leyes.”
García Maynez.
FUENTES DEL DERECHO
 Etapas de formación de la Ley:
 Iniciativa. (art. 204 C.N.)
 Doble Discusión (art. 207, 208 C.N.).
 Sanción (art. 209 C.N.)
 Promulgación (art. 214C.N.)
 Publicación (art. 215 y 216C.N).
FUENTES DEL DERECHO
2) Naturaleza como fuente de derecho:
La costumbre: Es el uso reiterado que
llega a ser aceptado como obligación de
cumplimiento por el conglomerado social.
“La observación constante y uniforme de una
regla de conducta, por los miembros de una
comunidad social, con la convicción de que es
una necesidad jurídica”. Di Ruggiero.
FUENTES DEL DERECHO

La definición de costumbre según Jellinek


“ Cuando un hábito social se prolonga,
acaba por producir, en la conciencia de los
individuos que la practican la creencia que
es obligatoria”.
FUENTES DEL DERECHO
 Derecho Consuetudinario:
Nace a través de los órganos jurisdiccionales,
para que exista obligatoriedad jurídica debe estar
presente la manifestación de la voluntad del estado.
La repetición constante y suficiente de una
determinada conducta y la convicción de los individuos
del grupo social sobre la necesidad de acatarla como
obligatoria, es necesaria para el Derecho
Consuetudinario.
FUENTES DEL DERECHO
 Clasificación de la Costumbre:
a) Costumbre “Secundum Legem”: está
ajustada a los principios establecidos por las
normas del derecho legislado. Es cuando
existen costumbres que siguen a la Ley, se
adaptan a la norma legal existente. (algunos
autores niegan su carácter de fuente ya que
expresa una conducta prevista en la Ley)
FUENTES DEL DERECHO
b) Costumbre “Praeter Legem”:
Sin estar expresada en el precepto legal
viene a regir situaciones jurídicas, llena el
vacío legislativo sin contrariar ninguna ley.
Van al margen de la ley puesto que no
están con ella, pero llevan su misma
dirección. Ésta lo que hace es que recoge la
costumbre y la convierte en ley.
FUENTES DEL DERECHO

 c) Costumbre “Contra Legem”:


Es aquella que nació y se mantiene
contraria al precepto legal. En los países
de derecho escrito se descarta como
fuente de derecho.
FUENTES DEL DERECHO
 Valor jurídico de la costumbre:
Como fuente del derecho, el valor de la
costumbre es incomparable, ya que el derecho
es producto de la cultura y la costumbre es
parte de la cultura. Al practicarse la costumbre
de manera reiterada puede llegar a ser
obligante en los países de derecho
consuetudinario convirtiéndose en derecho.
FUENTES DEL DERECHO
 En Venezuela, país de derecho escrito como
todas las naciones de influencia latina, la
costumbre tiene gran valoren la formación del
derecho, no solo orientadora, al momento de
proyectar la ley, sino que hay ramas del
derecho sustantivo venezolano cuyas normas
ordenan recurrir a la costumbre como
supletoria de las lagunas legales.
FUENTES DEL DERECHO

 Legislación venezolana:
-Art. 9 del Código de Comercio.
-Art. 60 de la Ley Orgánica del Trabajo.
-Art. 116, 1612, 1628 del Código Civil.
En materia penal no se utiliza la
costumbre pero eso no impide que influya
en la psicología del juez.
FUENTES DEL DERECHO
 Elementos del Derecho Consuetudinario:
1º Elemento objetivo o material: que consiste en
la practica constante de una determinada conducta
por parte de los miembros de una comunidad.
2º Elemento Subjetivo o Psicológico: formado por
la opinión o el convencimiento de que ese modo de
obrar es jurídicamente obligatorio y debe ser
necesariamente cumplido.
FUENTES DEL DERECHO
 Jurisprudencia:
Es la interpretación de la ley hecha por los
jueces.
“Conjunto de normas jurídicas que
emanan de las sentencias dictadas por los
tribunales.” Definición de Zorraquin.
“El conocimiento de las cosas divinas y
humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto.”
definición de Justiniano.
FUENTES DEL DERECHO
 Valor jurídico de la jurisprudencia:
La Jurisprudencia muestra la sapiencia y
dedicación del juez. Hay decisiones que
merecen todo el respeto jurídico, aunque no
provengan del Tribunal Supremo de Justicia.
En Venezuela el fallo dictado por los
tribunales de instancia sólo tiene fuerza
obligatoria entre las partes involucradas, el
valor es para el caso en concreto.
EL JUEZ
 Persona física que encarna la titularidad de
un órgano unipersonal encargado de
administrar justicia y tiene potestad y
autoridad para juzgar y sentenciar en el
caso que corresponda; también aquélla que
forma parte de un tribunal colegiado,
compuesto de tres o más miembros que
reciben el nombre de magistrados y se
encargan de impartir justicia.
EL PROCESO
 El procedimiento ordinario pasa por varias
etapas: una decisión o declaración de
certeza contenida en la sentencia; y una
ejecución, que hace efectiva la decisión de
la sentencia. Estas etapas se desarrollan
en la fase de Primera Instancia y pueden
repetirse en las otras fases, si éstas se
producen: Apelación y Casación.
EL PROCESO
 PRIMERA INSTANCIA: es el primer grado
de un proceso. Un Tribunal que es Primera
Instancia para una causa es competente
para conocer por primera vez de una
causa. para saber cual es el Tribunal
competente, hay que examinar la
competencia por el territorio, por la
materia y por la cuantía.
EL PROCESO
 De este examen puede resultar
competente un Tribunal de Parroquia o
Municipio, o uno de los llamados de
Primera Instancia; éstos últimos, tienen la
función de primera instancia para ciertas
causas. El asunto depende de la cuantía
para que pueda conocer el de Primera
Instancia o el de Municipio.
EL PROCESO
 APELACIÓN: una vez que el Tribunal de
Primera Instancia dicta sentencia, existe un
recurso para solicitar que se revise esa decisión
y este recurso se ejerce ante un Tribunal
inmediato superior a aquel que dictó sentencia
en Primera Instancia. Por ejemplo si un
Tribunal de Municipio decidió en Primera
Instancia puede ser apelada ante un tribunal de
Primera Instancia.
EL PROCESO
 CASACIÓN: es un recurso extraordinario
que se interpone contra una sentencia
dictada en Apelación o Segunda Instancia.
Este recurso se ejerce por ante el Tribunal
Supremo de Justicia.
ESTRUCTURA DEL PODER
JUDICIAL

Tribunal Supremo
De Justicia
LA DOCTRINA CIENTÍFICA
 Se define como doctrina a los estudios de
carácter científicos que los juristas realizan
acerca del derecho, ya sea con el
propósito puramente teórico de
sistematización de sus preceptos, ya con
la finalidad de interpretar sus normas y
señalar las reglas de su aplicación.
LA DOCTRINA CIENTÍFICA
 La doctrina representa el resultado de una
actividad especulativa de los particulares,
sus conclusiones carecen de fuerza
obligatoria, por grande que sea el
prestigio de aquellos o profunda la
influencia que sus ideas ejerzan sobre el
autor de la ley o las autoridades
encargadas de aplicarlas.
UNIDAD IV
LA INTERPRETACIÓN
DEL DERECHO
LA INTERPRETACIÓN
 CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN EN
GENERAL: es desentrañar el sentido de
una expresión. Se interpretan las
expresiones, para descubrir lo que
significan. La expresión es un conjunto de
signo; por ello tiene significación.
LA INTERPRETACIÓN
 CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN DE LA
LEY: es una forma sui generis de
interpretación, o mejor dicho, uno de los
múltiples problemas interpretativos.
Entonces decimos que: es descubrir el
sentido que encierra la ley, ya que esta
aparece ante nosotros como una forma de
expresión.
LA INTERPRETACIÓN
 Tal expresión suele ser el conjuntos de signos
escritos sobre papel, que forman los artículos
de los códigos. Los autores de la
interpretación , no solamente son los jueces;
cualquiera que inquiera el sentido de una
disposición legal puede realizarla. Pero la
calidad del interprete no es indiferente , desde
el punto de vista practico porque no toda
interpretación es obligatoria.
LA INTERPRETACIÓN
 CLASES:
 AUTENTICA
 JUDICIAL
 DOCTRINAL O PRIVADA.
LA INTERPRETACIÓN
 INTERPRETACIÓN AUTENTICA:

Es la que realiza el propio legislador,


manifestada a través de otras leyes, cuya
función es ampliar o explicar la norma
existente. Tienen un carácter de
obligatoriedad general, emanada del
poder legislativo.
LA INTERPRETACIÓN
 INTERPRETACIÓN JUDICIAL:

Es la que realizan los jueces, o como


dice Radbruch: “es el descubrimiento
objetivamente válido de los preceptos delk
derecho”.
LA INTERPRETACIÓN
 INTERPRETACIÓN DOCTRINAL O
PRIVADA:
Es la que realizan los especialistas del
derecho que no están envestidos por la
función pública, lógicamente que se trata
de intérpretes conocedores del derecho,
porque una interpretación jurídica de un
ignorante en la materia jurídica no tiene
importancia.
METODOS DE LA
INTERPRETACIÓN
 METODO EXEGÉTICO: su inspirador es
Blondeau (1.841), se le considera el
método hermenéutico tradicional, admite
la interpretación pero en sentido exegético
del texto, las decisiones judiciales deben
apegarse exclusivamente a la ley, rechaza
las pretensiones de sustituir la voluntad
del legislador.
METODOS DE LA
INTERPRETACIÓN
 Llega al extremo de proponer que si el
juez, no cuenta con la norma indicada para
imprimir la voluntad del legislador en la
sentencia, debe abstenerse de la decisión y
rechazar la demanda. Para los exegetas no
existen casos imprevistos en la ley, lo mas
que permiten es la analogía, no recurren a
los principios generales del derecho.
METODOS DE LA
INTERPRETACIÓN
 MÉTODO HISTÓRICO EVOLUTIVO:
Supone la búsqueda de la voluntad del
legislador, pero una voluntad objetiva
contenida en la propia ley y las otras normas
conexas, que no representa la voluntad
psicológica de los sujetos creadores de la
disposición legal. Acá la norma juridica, tiene
vida propia independiente de los sujetos que
la crearon.
METODOS DE LA
INTERPRETACIÓN
 Según Radburch, la ley no puede residir en la
voluntad del legislador ya que ésta no es un
querer subjetivo: “el interprete puede entender
la ley mejor de lo que la entendieron sus
creadores y la ley puede ser mas inteligente
que su autor.” la interpretación debe hacerse
en consideración a las exigencias siempre
cambiantes de cada época histórica.
METODOS DE LA
INTERPRETACIÓN
 MÉTODOS DE LA ESCUELA LIBRE:
Señalan que cuando el juez está
frente ala necesidad de aplicar la norma
jurídica debe tener absoluta libertad de
interpretación, la decisión debe estar de
acuerdo con lo que íntimamente piense,
aunque este en desacuerdo con la ley. El
juez debe dictar sentencia aun sin
atenerse a las normas preexistentes.
LA INTEGRACIÓN DEL
DERECHO
 Concepto: Consiste en suplir el silencio de
las normas, completando sus preceptos
mediante la elaboración de otros que no
se encuentran formulados en las normas
existentes. La función creadora de ésta es
mas libre y amplia pues no tiene que
sujetarse a las palabras de la norma.
LA INTEGRACIÓN DEL
DERECHO
 Las leyes son insuficientes para resolver
los infinitos problema que plantea la vida
practica del derecho. Aún cuando hayan
aspirado a prever todas las hipótesis
posibles, siempre quedan fuera de ellas
casos en los que el legislador no ha
imaginado. Estas hipótesis no previstas
son llamadas lagunas de la ley.
LA INTEGRACIÓN DEL
DERECHO
 Estas lagunas son los espacios vacíos que
ha dejado el legislador por olvido,
imprevisión, o imposibilidad de imaginarlos
al sancionar la ley. Preciso es, por
consiguiente llenar esos claros, colmar
esas lagunas mediante la integración.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 El artículo 16 del Código Civil dispone: “si
una cuestión civil no puede resolverse, ni
por las palabras, ni por el espíritu de la
ley, se atenderá a los principios de las
leyes análogas; y si aun la cuestión fuere
dudosa, se resolverá por los principios
generales del derecho, teniendo en
consideración las circunstancias del caso.”
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 Explicación: la primera parte del artículo
regula, la interpretación de la ley; la segunda
parte fija las reglas que deben seguirse para
la integrar el derecho señalando al
magistrado y al jurisconsulto dos elementos
a los cuales deben sucesivamente recurrir: la
analogía y los principios generales del
derecho
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 LA ANALOGÍA: constituye un procedimiento
lógico que trata de inducir, de otras
soluciones particulares consagradas ya por el
derecho el principio íntimo que las explica,
para someter una caso semejante a la misma
solución por vía deductiva. Parte de un
estudio comparativo entre dos situaciones
jurídicas.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 El fundamento de la analogía reside en la
idea de igualdad. Las mismas situaciones
jurídicas deben ser resueltas de idéntica
manera, porque así lo exigen la razón y el
derecho natural, que no hace otra cosa
que adaptarse a las exigencias de la
justicia.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO: Se los ha identificado con el
derecho natural, los principios
fundamentales del derecho positivo, el ideal
jurídico de la comunidad, las reglas de la
equidad, etc. El código civil comprende
dentro de estos: los preceptos del derecho
natural y los principios sobre los cuales se
ha construido el derecho positivo.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 Los preceptos del derecho natural, que no
forman parte del derecho positivo, pero que
lo integran racionalmente, ya porque sus
aplicaciones demuestran su vigencia implícita
( como el derecho a la vida, al honor, etc.),
ya porque no se han incorporado todavía al
derecho expresamente sancionado pero no
existen normas que lo contradigan.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 Los principios sobre los cuales se ha
construido el derecho positivo: es decir las
bases fundamentales en que se apoya la
organización política, social o económica
de una comunidad. Así por ejemplo, la
teoría de la separación de los poderes, los
principios que inspiran las leyes sociales y
del trabajo, etc.
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
 Esto pone de manifiesto que hay lagunas
en el ordenamiento jurídico pero no en el
derecho. Si una situación jurídica no tiene
solución legal, el juez está obligado a
fallar, buscando la solución en las leyes
análogas o en los principios generales del
derecho. El derecho no reconoce ni admite
lagunas, pues constituye un conjunto
LA ANALOGÍA Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
homogéneo, coherente y completo que
permite encontrar solución a todos los
problemas imaginables. Esto es lo que
llamamos PRINCIPIO DE PLENITUD DEL
OREDEN JURÍDICO.
LA PLENITUD HERMÉTICA DEL
ORDEN JURÍDICO
 Se habla de ella cuando decimos que no
hay situación alguna que no pueda ser
resuelta jurídicamente, esto de acuerdo
con los principios del derecho. Esta
doctrina conduce en línea recta la
negación de las lagunas, porque los vacíos
de la ley los debe llenar el juez, aunque
no, de manera ordinaria.
EL TITULO PRELIMINAR DEL
CÓDIGO CIVIL
 ARTICULOS: del 1 al 14.
 Problemas en torno a la aplicación de la

ley en el tiempo y en el espacio.


 Obligatoriedad de la ley.

 Irrenunciabilidad de la ley.

 La ignorancia de la ley.

 La irretroactividad de la ley.

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