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RESUMEN - Elementos de Derechos Reales - 2do PARCIAL.

Propiedad Horizontal:

Lo que comúnmente conocemos como “tengo un departamento”. Derechos Reales de propiedad horizontal es
un derecho real sobre cosa propia que otorga a su titular la posibilidad de usar, gozar, y disponer jurídica y
materialmente (aunque la disposición material es muy limitada) respecto de su objeto. Su objeto va a consistir
en una parte, una fracción de un inmueble edificado, y va a estar compuesta por una parte propia, privativa,
que comunmente se la conoce como unidad funcional, y un porcentaje sobre las cosas y partes comunes.

Art. 2037 CCyC: “La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que

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otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes
privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el
respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que
sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible”. > Hay que tener en cuenta,
más que nada en esta última parte de la definición que da el código que nosotros decimos “tengo un
departamento” y nos focalizamos en donde está mi dormitorio, mi cocina, mi baño, pero dentro de la unidad
funcional de la propiedad horizontal, el objeto conocido como unidad funcional es más amplio, comprende a

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ese departamento y también al porcentaje que yo tengo de las partes comunes, y estas partes comunes son
inescindibles, no se pueden separar. Esto quiere decir que no se puede decir ‘yo te alquilo el departamento
pero no te alquilo el porcentaje que tengo sobre las cosas y partes comunes’, es un único objeto, la propiedad
horizontal tiene la parte privativa y unida el porcentaje sobre las cosas y partes comunes.
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Historia: Vélez cuando redacta el código en el año 1870, había prohibido la división horizontal sobre la
propiedad ya que no le convencía mucho la idea de que haya varias personas como titulares de una misma
cosa. Estamos en la época de la conquista del desierto con lo cual era necesario poblar el interior del país.
Después es cierto que la realidad le fue dando un cachetazo al código de Vélez porque se construyeron
edificios de todas formas. En el año 1948 se sanciono la 13512, la ley de propiedad horizontal. Esa ley termino
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con todos los inconvenientes porque reconoció a nivel legislativo que el derecho real de propiedad horizontal
era un derecho autónomo. Hasta esa ley se discutía que era lo que se tenía cuando tenias un departamento
porque no estaba legislado y en el código de Vélez se prohibía. Esto dio lugar a distintas teorías sobre
la naturaleza jurídica del Derecho Real de propiedad horizontal. Las diferentes teorías que se fueron
postulando y que algunos autores en minoría aun siguen sosteniendo son:
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 Para unos teóricos es un dominio integrado con un condominio de indivisión forzosa. Lo que dice esta
primer teoría es que lo que vas a tener es un derecho real de dominio sobre mi parte privativa y un
derecho real de condominio sobre las partes y cosas de uso común (terreno, pasillo, ascensores, puerta
de entrada al edificio, etc).


 Otros decían que lo que tenemos en realidad es un condominio con una partición de uso y goce. Es
decir, tenemos todo el edificio en condominio pero acordamos quien usa cada parte.
 Esta teoría, que es a la que apunto la ley de propiedad horizontal y a la que también responde el
código civil y comercial, dice que el derecho real de propiedad horizontal es un derecho autónomo, es
uno más que se agrega a la lista, ni un dominio, ni un condominio. Porque tiene sus propios
problemas, tiene una figura que es ajena a los restantes derechos reales que es el Consorcio (persona
jurídica que no se da en otros derechos reales), tiene un administrador de este consorcio que lo
representa frente a terceros, tiene requisitos diferentes para lo que son las diferentes unidades
funcionales, tiene restricciones más grandes, en definitiva el consorcio tiene un patrimonio propio que
está representado por las expensas, el fondo de reserva en caso de que lo haya.

Al ser diferente al dominio y al condominio, la propiedad horizontal requiere una legislación distinta,
por eso los legisladores, como había quedado afuera del código de Vélez, en vez de agregarla,
prefirieron directamente hacer una ley diferente, ya que la modificación de un código civil es más

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dificultosa que la creación de una ley. Entonces en esa época se hizo una ley autónoma, que se
relacionaba con el código civil porque remitía a varios de sus artículos. Hoy en día, tenemos
incorporada a la propiedad horizontal en el código civil y comercial como un derecho real autónomo
con sus propias figuras, con sus propias dificultades, con sus propios derechos.

Objeto del Derecho Real de Propiedad Horizontal: La unidad funcional que va a estar compuesta por un
lado por una parte propia o privativa (con el código anterior se decía parte privativa y ahora se la
refiere como parte propia), que va a ser lo que se conoce como ‘departamento’ y puede ser que sea
una división meramente horizontal y que este dividido por piso, puede ser que esta unidad este
dividida en varias partes propias en un mismo piso, o puede ser lo que se conoce comunmente como
ph es decir un departamento que está construido solo en planta baja a partir de un pasillo largo con
diferentes unidades funcionales. Además, nuestra unidad funcional también va a estar compuesta por

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un porcentaje sobre las partes y cosas comunes.

Art. 2039 CCyC: “El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que
consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su
naturaleza o destino (curiosidad: cuando se sanciono la ley de propiedad horizontal, solo se pensó para
el destino de vivienda, hoy ya tiene un sentido más amplio), que tengan independencia funcional, y
comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común. La propiedad de la

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unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del
inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades
complementarias destinadas a servirla”. > Este artículo además agrega los dos requisitos
fundamentales que debe tener la propiedad horizontal: independencia funcional, que significa que debe
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tener todo lo necesario para poder satisfacer el fin por el cual está constituida; y salida a la via publica,
que puede darse o por una parte propia o por una parte común. Las unidades complementarias, por su
lado, dependen de cómo estén constituidas en el reglamento, comunmente las bauleras no están
constituidas como unidades independientes, sino como complementarias a una unidad funcional. Con
las cocheras para algo distinto, a veces están constituidas como unidades funcionales independientes y
otras veces como unidades complementarias. Esto depende como esta constituida en el reglamento. Si
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el reglamento la constituye como una unidad independiente, se puede vender sola, si está constituida
como una unidad complementaria, se debe vender conjuntamente con su unidad funcional
independiente.

Cosas y partes comunes: Son aquellas respecto a las cuales tenemos un porcentaje.
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1. La primera y esencial es el terreno: El derecho real de propiedad horizontal en lo que es el terreno


tiene una particularidad que lo distingue de lo que es el derecho real de dominio, que es la siguiente:
cuando nosotros hablamos de derecho real de dominio decimos que todo lo que está construido,
plantado o sembrado sobre el terreno es accesorio al mismo y por ende es de titularidad del titular del


terreno. En el derecho real de propiedad horizontal se da al revés porque el terreno termina siendo un
accesorio, termina siendo algo secundario, porque lo principal es mi departamento, mi parte privativa,
y yo del terreno voy a tener un porcentaje.
2. Demás partes y cosas comunes:

 Cosas y partes de uso común: la puerta de entrada del edificio, los pasillos, los ascensores, los tanques
de agua, los motores, las cañerías hasta el acceso de cada unidad funcional.
 Cosas y partes que sean indispensables para la seguridad: los muros exteriores, el techo, la terraza, las
columnas, los muros interiores que tengan función de sostener la estructura.
 Cosas y partes que el reglamento nos diga que son comunes: son comunes porque así lo determina el
reglamento.

Art. 2040 CCyC: “Cosas y partes comunes. Son comunes a todas o a algunas de las unidades
funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y
las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está

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determinado, se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar
derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada
propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los
derechos de los otros propietarios”.

Hay que tener en cuenta que hay veces que vamos a tener cosas que son comunes pero de uso
exclusivo, como por ejemplo el muro divisorio, los balcones y el patio de aire y luz.

Art. 2041 CCyC: “Cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente
comunes: a) el terreno; b) los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con
el exterior; c) los techos, azoteas, terrazas y patios solares; d) los cimientos, columnas, vigas
portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener

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la seguridad; e) los locales e instalaciones de los servicios centrales; f) las cañerías que conducen
fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional; g) la
vivienda para alojamiento del encargado; h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas; i) los
muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes; j) las instalaciones
necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la
unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros; k) todos los artefactos
o instalaciones existentes para servicios de beneficio común; l) los locales destinados a sanitarios o

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vestuario del personal que trabaja para el consorcio. Esta enumeración tiene carácter enunciativo”. >
No es taxativo, puede haber otras cosas que sean necesariamente comunes. Básicamente son el
terreno y todo lo que haga a la seguridad.
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Art. 2042 CCyC: “Cosas y partes comunes no indispensables. Son cosas y partes comunes no
indispensables: a) la piscina; b) el solárium; c) el gimnasio; d) el lavadero; e) el salón de usos
múltiples. Esta enumeración tiene carácter enunciativo”. > Son aquellas que son comunes pero no es
indispensable que estén y que si están, no es necesario que sean comunes. Lo determina el
reglamento.
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Art. 2043 CCyC: “Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la
unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias,
los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de
los balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son
previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que
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impone la convivencia ordenada”. > Seria lo que se conoce como el departamento, el local, la cochera,
las partes privativas.

 Cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias: por exclusión es
propio el espacio físico comprendido dentro de los cuatro muros que definen al departamento.


 Los tabiques internos no portantes: un muro divisorio que no hace a la estructura del edificio. Si lo tiro
abajo no afecto a la estructura del edificio.
 Las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos (pintura, azulejos), incluso de los balcones:
cuando nos aclara que “incluso de los balcones” nos dice que los balcones NO son de uso propio, y
esto fue muy discutido. Con la ley de propiedad horizontal se entendía que eran comunes porque
estaban ligados al muro exterior, ahora el CCyC sigue esta teoría, es común pero de uso exclusivo.
 También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como
tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la
convivencia ordenada: hay cosas que si o si son de uso común, y hay otras que el reglamento podrá
decirme si son propias o no.

Adquisición del Derecho Real de Propiedad Horizontal: Lo primero que se va a necesitar es que el
edificio se encuentre en lo que se conoce como ‘estado de propiedad horizontal’ y esto se consigue
básicamente redactando el reglamento de propiedad horizontal, que se redacta en escritura pública, e
inscribiéndolo en el registro de propiedad de inmuebles. Recién ahí nace el estado de propiedad

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horizontal. En la práctica nace con la enajenación de la primera unidad funcional. Mientras que tenga
un solo titular, será un dominio. La otra posibilidad es que tengamos condóminos, que no sea un solo
titular, entonces los condóminos redactan el reglamento, lo anotan en el registro de propiedad de
inmuebles, el derecho real de propiedad horizontal va a nacer cuando se asignen las unidades
funcionales. Esto es algo bueno que trae el nuevo código. Con la ley anterior había un defecto en la
redacción y hablaba de que los copropietarios iban a redactactar el reglamento pero lo cierto es que
hasta que no esté inscripto no vamos a tener propiedad horizontal.

Art. 2038 CCyC: “Constitución. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los
condóminos deben redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que
debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título
suficiente sobre la unidad funcional”. > El final del artículo dice que cuando se compra una unidad

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funcional, a la vez se presta conformidad con el reglamento, porque el reglamento integra el titulo. En
el caso de algún problema, no se puede desconocer lo que dice el reglamento, a lo sumo se podría
cuestionar si alguna clausula es injusta.

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Modos de adquisición:

1. Tradición: rige lo mismo que en el caso del dominio, se necesita el titulo y modo suficiente.
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2. Sucesión: es decir, mortis causa.
3. Prescripción adquisitiva: puede ser breve o larga. La diferencia acá va a estar en el objeto, el derecho
que se va a usucapir va a ser el derecho real de propiedad horizontal.
4. Arrimar al derecho real de propiedad horizontal efectuando la partición de un condominio: lo que la
jurisprudencia dice en estos casos es que se va a poder realizar si la partición es fácil de realizar, si
todos los condóminos están de acuerdo o si no genera ningún gasto para el condómino que no estuvo
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de acuerdo.

Reglamento de Propiedad Horizontal: En definitiva es el estatuto, una de las cosas más importantes de
la propiedad horizontal. El reglamento tiene que estar redactado por escritura pública en inscripto en el
registro de propiedad de inmuebles. Lo redacta quien sea titular de dominio, o los condóminos del
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inmueble con anterioridad al nacimiento de la propiedad horizontal. El código también nos habla de las
clausulas obligatorias que debe tener el estatuto:

Art. 2056 CCyC: “Contenido. El reglamento de propiedad horizontal debe contener: a) determinación
del terreno; b) determinación de las unidades funcionales y complementarias; c) enumeración de los


bienes propios; d) enumeración de las cosas y partes comunes; e) composición del patrimonio del
consorcio; f) determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad; g) determinación de la
proporción en el pago de las expensas comunes; h) uso y goce de las cosas y partes comunes; i) uso y
goce de los bienes del consorcio; j) destino de las unidades funcionales; k) destino de las partes
comunes; l) facultades especiales de las asambleas de propietarios; m) determinación de la forma de
convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación; n) especificación de
limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad funcional para
representar a otros en asambleas; ñ) determinación de las mayorías necesarias para las distintas
decisiones; o) determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de
propiedad horizontal; p) forma de computar las mayorías; q) determinación de eventuales
prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no
propietarios; r) designación, facultades y obligaciones especiales del administrador; s) plazo de
ejercicio de la función de administrador; t) fijación del ejercicio financiero del consorcio; u) facultades
especiales del consejo de propietarios”. > Básicamente las clausulas que deben estar si o si son
aquellas que determinen cual es el terreno donde va a estar la edificación, que partes son propias y

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que partes son comunes, las expensas, los gastos de conservación y de mantenimiento. Normalmente
el modo de contribuir con las expensas tiene que ver con el porcentaje que yo tenga de las cosas y
partes comunes, pero el reglamento tranquilamente podría decir otra cosa. El reglamento también va a
tener que establecer este porcentaje, la forma de convocar a las asambleas, la periodicidad de las
mismas, va a tener que nombrar al primer administrador, cuanto va a durar en su cargo y como se lo
va a remover, también cuáles son sus facultades, las facultades de la asamblea, las del consejo de
propietarios en caso de que exista. Dentro de las asambleas, cuales son las mayorías. Y por último, lo
que va a tener que establecer el reglamento si o si es el destino de las unidades funcionales. Después
tenemos clausulas que son facultativas, que pueden estar como no estar, por ejemplo todas las que
tienen que ver con normas de convivencia.

Modificación del reglamento: Art. 2057 CCyC: “Modificación del reglamento. El reglamento sólo puede

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modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de
los propietarios”. > Este artículo arrastra una falla que también tenía la ley de propiedad horizontal, y
es que habla de una mayoría dos tercios, mientras que en las decisiones que afecten patrimonialmente
a uno de los propietarios, se requiere unanimidad.

A los fines de la modificación, a las clausulas del reglamento se las divide en dos tipos de clausulas: por
un lado en clausulas estatutarias y por otro lado clausulas reglamentarias. Si la clausula que se intenta

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modificar tiene alguna afectación de contenido patrimonial se la considera estatutaria, por ejemplo la
forma en la que se contribuye a las expensas, para estas clausulas se necesita unanimidad, el voto
positivo del 100% de los propietarios. Esto surge del Art. 2061 CCyC:“Conformidad expresa del
titular. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras
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cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus
titulares”.

Si estamos frente a una clausula reglamentaria si nos remitimos a la formula de dos tercios, siempre y
cuando el reglamento no haya establecido una mayoría mayor que la prevista por el código.
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Facultades de cada titular de la propiedad horizontal:

Facultades respecto a nuestra parte privativa:

 Facultades materiales:
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 Derecho de poseer, porque es un derecho real que se ejerce por la posesión, y gracias a esto voy a
poder iniciar acciones posesorias y acciones reales.
 Facultades de uso y goce.
 Facultad de disponer materialmente, pero de un modo limitado, porque no puedo afectar a la


integridad o a la seguridad del edificio, tampoco voy a poder modificar el aspecto exterior del edificio.

 Facultades jurídicas:

 Enajenar la unidad de forma parcial o total.


 Constituir derechos reales sobre mi unidad funcional, grabarla.
 Constituir derechos personales sobre mi unidad funcional.
 Abandonar la unidad funcional, que al ser una cosa inmueble es a favor del Estado. El abandono no te
libera del pago de las expensas.

Facultades respecto a las partes y cosas comunes:

 Facultades materiales:

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 Facultades de uso y goce respetando el destino y respetando los derechos de los demás sobre esas
cosas.

 Facultades jurídicas:

 Estas facultades siguen la suerte de la parte privativa, asique remitimos a las mismas facultades
jurídicas.

El código civil y comercial también nos habla de las modificaciones que se pueden hacer en cosas y
partes comunes. Art. 2051 CCyC: “Mejora u obra nueva que requiere mayoría. Para realizar mejoras
u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento
de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Quien solicita la

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autorización si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la
autorización si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. El
juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, y
si afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del
inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa”. > Son mejoras
que no son necesarias para la seguridad o la conservación, esas las tiene que hacer el administrador
directamente y no necesita mayorías.

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Art. 2052 CCyC: “Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada
por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera
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sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la
mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un
propietario”.

Art. 2053 CCyC: “Mejora u obra nueva en interés particular. Si la mejora u obra nueva autorizada
sobre cosas y partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y so-
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portar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si


hubiera lugar a ellos”> Depende cual sea la obra puede implicar la modificación del reglamento.

Art. 2054 CCyC: “Reparaciones urgentes. Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de
los integrantes del consejo de propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes
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comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar
el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior, a
costa del propietario”. > Las reparaciones urgentes las debe llevar a cabo el administrador, de no estar
él, las debe llevar a cabo el consejo de propietario. Se da mucho en la práctica que ante una
reparación de carácter urgente y ante la inactividad del administrador, cualquiera de los propietarios se


encuentra facultado a solventar el gasto y tiene derecho a repetición. Hay que tener en cuenta que
esta acción se hace en carácter de gestión de negocios de la administración, es decir, si te excedes y la
reparación no era de carácter urgente, te arriesgas a que no te reembolsen la plata, o si pagas mucho
mas del precio en el mercado, esa diferencia pueden no abonártela.

Obligaciones dentro del derecho real de propiedad horizontal:

Art. 2046 CCyC: “Obligaciones. El propietario está obligado a: a) cumplir con las disposiciones del
reglamento de propiedad horizontal, y del reglamento interno, si lo hay; b) conservar en buen estado
su unidad funcional; c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su
parte indivisa; d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay; e) permitir el acceso a su
unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como
asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para
controlar los trabajos de su instalación; f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio
especial si opta por constituir uno diferente del de la unidad funcional”.

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Dentro de las obligaciones, la más importante es la del pago de expensas, como regla es de acuerdo a
la proporción que yo tenga sobre las partes y cosas comunes, pero el reglamento puede decir otra
cosa. En los reglamentos más modernos se está dando que se libera a ciertos propietarios de algunos
pagos.

Expensas: Van a contener además de lo que sean gastos de conservación y reparación y los gastos de
adquisición, los honorarios del administrador, los sueldos de los trabajadores del consorcio (encargado,
el que limpia la pileta), los seguros, en definitiva todos los gastos que hagan al funcionamiento del
consorcio. En el caso de dejar de pagar una expensa porque considero que no debería:

Art. 2049 CCyC: “Defensas. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o

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contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso
y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su
unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni
oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio,
excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de
propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades
funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas

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erogaciones” > En definitiva te dice a quien del consorcio le podes cobrar. En el caso de comprar el
departamento con deuda de expensas, hay que pagarlas.

Supuesto: yo adquirí en este momento mi unidad funcional, yo soy responsable incluso por las
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expensas que hayan sido devengadas con anterioridad. Yo compre el departamento con deuda, tengo
que responder por ellas. El problema que se da es: si yo vendí el departamento sin pagar esas deudas,
básicamente en este estado de situación vamos a tener 3 deudas y 3 deudores diferentes. Voy a tener
en primer lugar a A que no se va a poder liberar del pago de las expensas que hayan sido devengadas
durante su titularidad, y que respecto de ellas va a tener que responder con la totalidad de su
patrimonio. B cuando compro tenía que responder tanto por las de A como por las de él, con su
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patrimonio. Y la pregunta se da acá: Si B vende, respecto de las que se hayan producido durante su
titularidad él responde con todo su patrimonio, de eso no hay duda, pero de las que se hayan
producido con anterioridad a su titularidad, la doctrina entiende que no, que ya no tiene que
responder, va a seguir respondiendo A, que era el titular de ese momento pero B ya no. Pero si va a
responder C, ya que responde por las que se hayan producido durante su titularidad y las que se hayan
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producido con anterioridad, porque es el titularidad actual. En conclusión:

Las producidas durante tu titularidad respondes con todo tu patrimonio.

Las producidas con anterioridad a tu titularidad respondes con la cosa (en este caso solo podría


responder el titular actual). Esto es doctrinario porque el código no es claro.

Un propietario no se puede negar a pagar las expensas porque considere que tiene un crédito a favor
con el consorcio. No te podes liberar del pago de las expensas invocando otros derechos, salvo que
estemos hablando de una compensación que haya sido establecida por el juez o a partir de un acuerdo
con el consorcio.

Art. 2050 CCyC: “Obligados al pago de expensas. Además del propietario, y sin implicar liberación de
éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean
poseedores por cualquier título”. > El propietario siempre va a ser obligado, aunque pueden haber más
obligados.

Cobro de las expensas: en definitiva las expensas hacen al sostenimiento del consorcio, son
fundamentales. Para iniciar un juicio de cobro de expensas, lo único que vamos a necesitar es: un
certificado de deudas firmado por el administrador del consorcio y en su caso por el consejo de

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propietarios. Este certificado no tiene muchos requisitos para su elaboración. Este certificado es un
titulo ejecutivo, vos te presentas al juzgado con el certificado de deuda, además, vas a constatar que
quien firma es efectivamente el administrador esto se hace con una fotocopia del libro acta de
designación del administrador, con una copia del reglamento de copropiedad y con el certificado de
deuda, y el juzgado ya ordena un mandamiento de intimación de pago y citación para oponer
excepciones. En el cobro de expensas se admite una tasa de interés más amplia de la común por su
importancia. Es un crédito privilegiado, no se lo puede poner en el sistema de protección de bien de
familia porque la obligación del pago de expensas nace cuando nace el derecho real de propiedad
horizontal y ese nacimiento se da anterior a la compra del inmueble; y además, el pago de las
expensas hacen a la conservación de la cosa por eso tiene un privilegio especial.

No te liberas de las expensas mediante el abandono, esto hace que NO sean obligaciones propter rem.

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Prohibiciones: Van mas allá que las restricciones y limites al dominio porque la convivencia es mucho
mas intima. Algunas prohibiciones están en el código civil y comercial pero las mayorías de ellas están
en el reglamento interno.

Art. 2047 CCyC: “Está prohibido a los propietarios y ocupantes: a) destinar las unidades funcionales a
usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal;

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b) perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia; c)
ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble; d) depositar cosas peligrosas o
perjudiciales”. > También está prohibido, por más de que no lo diga este articulo, modificar el aspecto
exterior del inmueble, e incluso también en muchos reglamentos está prohibido la colocación de
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carteles en el inmueble.

En el caso de las infracciones, en principio lo que dice el código es que ya sea el consorcio a través de
su administrador o cualquiera de los propietarios afectados tienen acción para procurar el cese de esta
infracción. La ley dice que esta acción va a tramitar por el procedimiento más abreviado, hoy es el
proceso sumarísimo. Los legitimados en definitiva son el administrador (representante legal del
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consorcio) o cualquiera de los propietarios que demuestren un interés, una afectación. Hay que tener
en cuenta además que más allá del cese de la infracción también se puede pedir el pago de daños y
perjuicios.

Art. 2069 CCyC: “Régimen. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones
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establecidas en este Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demás
acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer
cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el
ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de
reiteración de infracciones”. > Este artículo concluye diciendo que además del inquilino, el


usufructuario, el habitador, pueden ser desalojados en el caso de reintegración de incumplimiento.

El Consorcio: Algo que hay que tener en cuenta que es una persona jurídica distinta de los propietarios
que lo integran.

Art. 2044 CCyC: “Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la
persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo
de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del
inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios
instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario”.

Es una persona jurídica porque tiene un representante legal que es el administrador, porque opera a
partir de la asamblea, porque tiene también un consejo de propietarios, porque tiene un patrimonio
conformado por las expensas y el fondo de reserva. Es una persona jurídica limitada por su objeto, por
la causa de su existencia.

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Órganos del Consorcio:

 Administrador: Viene a ser el órgano ejecutivo. Es el representante legal del consorcio no solo ante
terceros, sino también ante cualquier propietario. El primer administrador va a estar designado por el
reglamento de propiedad horizontal (art. 2066 CCyC) y los sucesivos administradores van a ser
nombrados y removidos por la asamblea. El reglamento también nos va a decir cuánto tiempo dura en
funciones un administrador, normalmente dura un año, aunque la asamblea puede removerlo sin
necesidad de respetar su mandato y sin necesidad de expresar una causa, es soberana. El primer
administrador si o si debe estar nombrado en el reglamento aunque la modificación del administrador
no implica la modificación del reglamento. El administrador demuestra su representación frente a
terceros a partir de copias certificadas por escribano de las actas donde esta designado y copias de

OM
cuánto dura su mandato. Derechos y obligaciones del administrador (art. 2067): El administrador
tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En
especial debe: a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día; b) ejecutar las decisiones de la
asamblea; c) atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura
del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las
reglamentaciones locales; d) practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para
satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y

.C
mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de
propietarios; e) rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del
ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal; f) nombrar y despedir al personal
del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto; g) cumplir con las
DD
obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria; h) mantener asegurado el
inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás
riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir; i) llevar en legal
forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y
cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las
liquidaciones de expensas, y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del
LA

consorcio y de las sucesivas administraciones; j) en caso de renuncia o remoción, dentro de los quince
días hábiles debe entregar al consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del
consorcio, y rendir cuentas documentadas; k) notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en
ningún caso después de las cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la
existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio; I) a pedido de parte
FI

interesada, expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certificado de deudas y de créditos del
consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e
información sobre los seguros vigentes; m) representar al consorcio en todas las gestiones
administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter
de representante legal. Un sujeto particular individual no está legitimado para pedir la rendición de


cuentas al administrador, este responde hacia el consorcio pero no hacia cada propietario
individualmente, rinde cuenta hacia la asamblea. Para nombrar o despedir un empleado el
administrador necesita acuerdo de la asamblea (novedad positiva que trajo el nuevo código).
 Consejo de propietarios: Este órgano puede existir como no. Art. 2064 CCyC: “Atribuciones. La
asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, con las siguientes atribuciones: a)
convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite
hacerlo; b) controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio; c) autorizar al administrador
para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios; d) ejercer
la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la
asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta días de producida la vacancia. Excepto los casos
indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administrador, ni puede cumplir
sus obligaciones”. Otra función que no nos dice este articulo es la de suscribir los certificados de
deuda (conjuntamente con el administrador). En este órgano normalmente son entre 3 y 5 miembros.
No es obligatorio ser parte del consejo.

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 Asambleas: En definitiva es el órgano más importante ya que es el órgano deliberativo y de gobierno.
Está compuesta por la totalidad de los copropietarios. Es un ente supremo y soberano porque las
decisiones que se adopten en la asamblea siempre y cuando respeten el quórum van a ser obligatorias
para todos incluso para los ausentes y los que voten en contra. Art. 2058 CCyC: “Facultades de la
asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver: a) las cuestiones que le
son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal; b) las cuestiones
atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de
éstos o por quien representa el cinco por ciento de las partes proporcionales indivisas con relación al
conjunto; c) las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del
consorcio; d) las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de
propietarios, si lo hubiere”. La asamblea nombra y remueve al administrador y al consejo de
propietarios.

OM
Clases de asambleas: 3 tipos.

 Ordinarias: Son aquellas que se van a celebrar periódicamente, normalmente se celebran una vez por
año pero el reglamento me puede decir otra cosa. Van a tratar los temas cotidianos que hacen a la
vida del consorcio.
 Extraordinarias: Se celebran ante una urgencia o ante una decisión que no pueda esperar a la

.C
celebración de la ordinaria, por ejemplo si hubiera que hacer un arreglo muy costoso, o por ejemplo si
renuncia el administrador y hubiera que designar otro.
 Judiciales.
DD
Ordinarias y Extraordinarias: Lo primero que vamos a necesitar para que haya una asamblea es una
convocatoria. Convoca en principio el administrador, en el caso que este no lo haga puede hacerlo el
consejo de propietarios. Lo más importante de la convocatoria va a ser que sea por medio fehaciente y
que contenga el orden del día. Dos cosas que en la práctica se respetan muy poco. La falta de
notificación de la convocatoria es una de las causales de nulidad. La convocatoria debe contener el
lugar de celebración, el horario de celebración y el orden del día. El orden del día es un detalle de los
LA

temas que se van a tratar en la asamblea, es importante porque en definitiva a partir del orden del día
uno decide si va o no a concurrir a la asamblea y porque el tratar temas que están fuera del orden del
día también es una causal de nulidad. Art. 2059 CCyC: “Convocatoria y quórum. Los propietarios
deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal,
con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa; es nulo el
FI

tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por
unanimidad tratar el tema. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se
adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos
tercios de la totalidad de los propietarios. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad
unánime del total de los propietarios aunque no lo hagan en asamblea”. Los legitimados para intervenir


en la asamblea son únicamente los propietarios. En el caso de que haya copropietarios en una misma
unidad funcional el voto se computa como 1. En la práctica se da que van inquilinos y usufructuarios a
la asamblea pero no pueden votar, se los puede escuchar si la asamblea lo permite pero no tienen
poder de decisión. No es necesario que vaya el propietario personalmente, puede ir el propietario a
través de un apoderado o a través de cualquier persona suscribiendo a lo que se conoce como carta
poder. La carta poder es un papel sin muchos requisitos, de hecho muchos administradores en la
misma convocatoria ponen un modelo de carta poder. La ley no marca un límite de carta poder que
puede tener una persona pero el reglamento si podría.

Quórum (Ordinarias y Extraordinarias): Es la cantidad de sujetos presentes que yo requiera para que la
asamblea sesione válidamente. El quórum está relacionado con la mayoría. En la práctica casi nunca
las asambleas sesionan con quórum. Una vez que se verifica si se tiene quórum, la asamblea comienza
y se designa un secretario de actas. El secretario de actas es el que escribe en el libro de actas quienes
estuvieron presentes, que temas se trataron, que decisiones se tomaron, como voto cada uno de los
presentes, en definitiva todo lo que fue pasando en la asamblea. Durante la asamblea se trata tema

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por tema del orden del día. Se trata un tema, se vota. Cuando votamos tenemos 3 tipos de mayorías
para adoptar decisiones. El reglamento de propiedad horizontal puede agravar las mayorías que da la
ley pero no puede disminuirlas:

 Mayoría mínima: Es lo que se conoce como ‘mayoría absoluta’, es decir, la decisión que menos votos
requiere necesita más de la mitad (no es lo mismo decir la ‘mitad + 1’). Art. 2060 CCyC: “Mayoría
absoluta. Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad
de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de
unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto. La mayoría de los
presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los
propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se
opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente. El derecho a promover acción judicial de

OM
nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la asamblea”. > Siempre
se computa sobre la totalidad de los propietarios. Se trata de una mayoría absoluta con doble exigencia
del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto. Esta
doble exigencia tiene su sentido en que se protege individualmente cada unidad funcional y por otro
lado se protege a quienes pagan más de expensas para que tengan un poco mas de decisión. La
mayoría de las decisiones se toman por mayoría absoluta, por ejemplo remoción del administrador,
aprobación de algún presupuesto menor, despido y nombramiento de personal.

.C
 Mayoría de dos tercios: Se utiliza por ejemplo cuando se modifica una clausula reglamentaria.
 Unanimidad: Es el 100% del voto positivos del 100% de los propietarios. En la práctica es utópico. Por
ejemplo se usa para la modificación de una clausula estatutaria.
DD
Decisiones propuestas (Ordinarias y Extraordinarias): En la práctica ocurre que las asambleas se
convocan, no llegan nunca a tener quórum e igual sesionan. El código civil y comercial incorpora una
novedad muy buena para solucionar este problema: Las decisiones propuestas. Art. 2060 CCyC: “…La
mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente
a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que
éstos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente…” > El código suple este defecto que
LA

se da en la práctica diciendo que la mayoría de los presentes pueden proponer decisiones, no las
adoptan, se las proponen a los ausentes, se notifica fehacientemente a los restantes propietarios y si
no se oponen en el plazo de 15 días con mayoría suficiente (el código no establece cual es la mayoría
suficiente) esa propuesta pasa a ser decisión. Lo que la doctrina dice es que tenes que tener más
gente de la que voto a favor y más gente de la que estuvo ausente y no se opuso. Esto quiere decir
FI

que nosotros vamos a tener como votos positivos los que hayan estado en la asamblea y hayan votado
positivamente y también deberíamos contar como voto positivo los que no hayan ido a la asamblea y
no se hayan opuesto, entonces tendríamos que superar a esa gente.

Actas (Ordinarias y Extraordinarias): Art. 2062 CCyC: “Actas. Sin perjuicio de los restantes libros


referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un Libro de Actas de Asamblea y


un Libro de Registro de firmas de los propietarios. Debe labrarse acta de cada asamblea en
el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas
que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales
registradas. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios;
éstas deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en
su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y
dos propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las
comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales
conformidades expresas”.

Nulidad de la Asamblea (Ordinarias y Extraordinarias): Cuestiones por las cuales se podría pedir la
nulidad de una decisión adoptada en una asamblea. Porque cuando pido la nulidad no la pido de la
asamblea en sí, sino de una decisión que se haya adoptado. Se puede pedir la nulidad de una
asamblea si no se notifico fehacientemente, si se trato un tema que no estaba en el orden del día, si se

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adopto una decisión sin la mayoría necesaria. En definitiva la mayoría de las nulidades tiene que ver
con el procedimiento. En este tema hay que tener presente que las nulidades son de carácter relativo,
esto significa que yo para solicitar y que el juez me conceda la nulidad de una decisión de una
asamblea voy a necesitar acreditar un interés y acreditar un perjuicio. Si no acredito un perjuicio no
hay lugar a la nulidad. La demanda de nulidad se va a dirigir contra el consorcio y quien se va a
presentar en juicio en nombre del consorcio va a ser el administrador. Art. 2060 CCyC: “…El derecho
a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha
de la asamblea…” > Esta parte del articulo es muy criticada ya que los plazos de nulidad como regla
general empiezan a correr a partir de que uno conoció o pudo conocer la situación, pero este no es el
caso, y te dan un plazo muy corto.

Asamblea Judicial: Art. 2063 CCyC: “Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio,

OM
omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total
pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a
realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede
resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma
sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la
situación del consorcio”. > Lo que pasa en la práctica, para que me puede servir una asamblea judicial,
si el administrador o el consejo omiten convocar a la asamblea, si se convoco a asamblea y no se

.C
reunió la mayoría necesaria. En la práctica vamos a iniciar el pedido de asamblea judicial ante el juez,
el juez lo primero que va a evaluar es la legitimación, ver quien la está pidiendo, supuestamente tienen
que ser propietarios que representen el 10% del inmueble, pero esto puede considerarse más amplio.
Lo primero que hace el juez es ver el escrito y fijarse que se hayan agotado las vías ordinarias. La
DD
asamblea judicial es la última instancia. También debe tratarse de una decisión que deba ser objeto de
asamblea judicial, debe ser algo relevante. Si cumplo con esto se convoca a la asamblea judicial. La
primera complicación de la asamblea judicial es que yo debo convocar a la totalidad de los propietarios,
en la práctica se fija una fecha y se les dice a todos los propietarios que tienen que pasar, antes de la
fecha de celebración de la asamblea, por el juzgado a acreditar su legitimación. En la asamblea judicial
en principio no alcanza el acta poder, si si sos apoderado. La asamblea, como toda asamblea va a
LA

tener un orden del día, se va a debatir y las decisiones en la asamblea judicial se toman por mayoría
simple y si no hay acuerdo, termina decidiendo el juez. El juez puede también adoptar alguna medida
cautelar, como por ejemplo designar a un administrador interino. Los casos que se dan en la práctica
de asambleas judiciales son: donde hay gastos de mucha envergadura y el administrador no consigue
la conformidad de los propietarios, acefalia de administrador, y también se está dando en los
FI

complejos donde hay más de un edificio o muchas unidades que haya superposición de
administradores (dos grupos de unidades designan dos administradores distintos). En la práctica no es
muy común la asamblea judicial.

Extinción: En los modos de extinción vamos a tener algunos que se comparten con el dominio:


podemos decir que la cosa se extingue si se pone fuera del comercio, se podría extinguir por
abandono, también ha de extinguirse si algún sujeto la obtiene por prescripción adquisitiva, puede
extinguirse por confusión si un mismo sujeto adquiere todas las unidades funcionales (pasa a ser un
dominio), también podríamos llegar a una extinción por desafección (nos ponemos de acuerdo todos
los titulares y decidimos que ese inmueble no va a estar más sometido al régimen de propiedad
horizontal), pero la propiedad horizontal tiene una causal especifica en el art. 2055 CCyC:
“Grave deterioro o destrucción del edificio. En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la
asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la
venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción. Si resuelve la reconstrucción, la
minoría no puede ser obligada a contribuir a ella, y puede liberarse por transmisión de sus derechos a
terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la
parte de los disconformes, según valuación judicial”. > Léase: si yo tengo una mayoría que representa
más de la mitad del valor, esta mayoría decide que hacer, si se decide reconstruir, la minoría no puede
ser obligada a solventar la reconstrucción, esta minoría puede vender a un tercero su parte o en el
caso de que no se encuentre ningún tercero que quiera comprar y pagar la reconstrucción, se lo va a

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vender a alguno de los que ya integran el consorcio, siendo fijado el precio por acuerdo de partes o en
última instancia por intervención judicial. No se dan muchos casos en la práctica. Hoy en día los
edificios que están construidos son edificios de 100 años que todavía se mantienen en pie. Todavía no
se han presentado muchos casos, ¿Por qué todavía? Porque hoy en día los edificios que se están
construyendo ahora no tienen tanta calidad como los que se construían hace 80 años, y quizás en 30
años ya empiezan a tener problemas para mantenerse en pie.

Nuevos Derechos Reales:

OM
(Conjuntos Inmobiliarios, Tiempo Compartido, Cementerios Privados)

Se llaman “nuevos derechos reales” porque en el código de Vélez no estaban. Responden a


necesidades de la realidad, de la sociedad. Son derechos que en la práctica si existían y necesitaban un
marco regulatorio.

.C
Conjuntos Inmobiliarios:
DD
No son más que lo que conocemos como “barrios privados”, es en lo que legisladores se basaron para
regular los conjuntos inmobiliarios. En los conjuntos inmobiliarios, comunmente lo que tenemos es un
grupo de personas que se unen por una finalidad que no pueden conseguir individualmente, por
ejemplo “yo quiero tener una cancha de tenis y una pileta pero no tengo tanta plata, pero si me junto
con otras personas que también quieren tener una cancha de tenis y una pileta, ponemos plata entre
todos”. Hoy en día el objetivo más común es la seguridad. Los conjuntos inmobiliarios no son más que
LA

un derecho de propiedad horizontal especial, moderno, lo dice el código en un artículo, que si la


regulación especial de conjuntos inmobiliarios no alcanza, nos remitimos a la regulación ordinaria de
propiedad horizontal.

Art. 2073 CCyC: “Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados,
FI

parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico


independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial
que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto
en las normas administrativas locales”. > No se prevé únicamente los conjuntos inmobiliarios para la
finalidad de vivienda, hay más finalidades, también se podría dar que algunas unidades sean para


vivienda y otras para comercio, por ejemplo. Este artículo tiene una enumeración que no es taxativa.

Normas Generales o Tipificante de este Derecho Real:

 En primer lugar lo que vamos a tener es una pluralidad de sujetos. Son varios sujetos que se agrupan
en virtud de una finalidad en común.
 También vamos a tener una unidad de objeto inmobiliario. Con ‘unidad de objeto inmobiliario’ nos
referimos a que puede llegar a caer sobre un inmueble o sobre un conjunto de inmuebles.
 Existencia de una o más finalidades en común entre sus integrantes. Yo decido incorporarme a un
conjunto inmobiliario o a otro de acuerdo a los intereses que tengo.
 Necesidad de organización. Si o si necesitamos una administración que regule el complejo.

Art. 2074 CCyC: “Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento,
partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes
comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones

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a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas
comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las
diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se
tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible”. > El final de este articulo aclara que
las partes comunes y privativas conforman un ‘todo’, una unidad, yo no puedo vender mi parte
privativa sin vender mi porcentaje en las partes comunes, ni viceversa.

A diferencia de la propiedad horizontal, en el conjunto inmobiliario no todos los terrenos son parte
común, mientras que en la propiedad horizontal el terreno es la principal parte común. En los
conjuntos inmobiliarios los únicos terrenos que son parte común son las vías de acceso, los lugares de
uso común, el terreno donde esta asentada mi unidad es parte privativa. En conclusión, si bien el
conjunto inmobiliario es un derecho real de propiedad horizontal especial, no todo el terreno es parte

OM
común.

Art. 2075 CCyC: “Marco legal. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones,
usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen
por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Todos los conjuntos inmobiliarios deben
someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de
este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho

.C
real de propiedad horizontal especial. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen
establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se
deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real”. > El final de este artículo
podría ser inconstitucional por meterse con el derecho de propiedad, que haya cambiado el marco legal
DD
no puede afectar a tu propiedad.

Objeto: Va a estar constituido por la parte privativa y por el porcentaje que vamos a tener del uso y
goce de las partes comunes, respetando los derechos de los demás propietarios.

Partes y Cosas Necesariamente Comunes: Art. 2076 CCyC: “Son necesariamente comunes o de uso
LA

común las partes y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas
específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y
servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal por el respectivo
reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento. Las cosas y partes cuyo carácter de
comunes o propias no esté determinado se consideran comunes”.
FI

Partes y Cosas Necesariamente Privativas: Art. 2077 CCyC: “La unidad funcional que constituye parte
privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos de
independencia funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta”. > Este
articulo falta que aclare que la parte privativa también puede hallarse sin construir y ser sencillamente


un terreno.

Facultades y Obligaciones de los Propietarios: Art. 2078 CCyC: “Cada propietario debe ejercer su
derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que
surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en
miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajísticos,
arquitectónicos y ecológicos”. > Básicamente el propietario va a tener uso y goce y disposición jurídica
y material de su parte privativa y uso y goce de las partes comunes siempre y cuando respete su
destino y los derechos de los restantes propietarios, va a tener como principal restricción tener que
respetar el destino de su unidad.

Gastos y Contribuciones: Art. 2081 CCyC: “Los propietarios están obligados a pagar las expensas,
gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto
inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho
reglamento puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas, en

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caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de los
titulares”. > Lo que si vamos a encontrar en el conjunto inmobiliario que es más difícil de encontrar en
la propiedad horizontal, es la existencia de montos o tarifas por la utilización especifica de una parte
común.

Cesión de la unidad: Art. 2082 CCyC: “El reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer
condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los espacios e instalaciones
comunes por parte de terceros en los casos en que los titulares del dominio de las unidades
particulares ceden temporariamente, en forma total o parcial, por cualquier título o derecho, real o
personal, el uso y goce de su unidad funcional”. > Se pueden establecer derechos reales o personales.

Régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios: Art. 2083 CCyC: “El reglamento

OM
puede establecer la extensión del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas
personas que integran el grupo familiar del propietario de la unidad funcional y prever un régimen de
invitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, con las características y bajo las
condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de propietarios. El uso de los bienes comunes del
complejo por terceras personas puede ser pleno, parcial o limitado, temporario o permanente, es
siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por
actos entre vivos ni mortis causa. Los no propietarios quedan obligados al pago de las contribuciones y

.C
aranceles que a tal efecto determine la normativa interna del conjunto inmobiliario”. > Dentro del
conjunto inmobiliario vamos a tener distintas categorías de usuarios no propietarios. En primer lugar
tenemos usuarios que tienen un derecho sobre una determinada parte privativa. En segundo lugar
tenemos a aquellos que estén circunstancialmente ocupando una parte privativa, léase amigos y familia
DD
de los titulares de los derechos sobre la cosa. En tercer lugar tenemos a aquellos que hagan utilización
de las partes comunes sin tener relación alguna con una parte privativa, por ejemplo si voy
simplemente a utilizar la cancha de futbol, pago el canon y la uso. El reglamente puede prever cuales
son las diferentes condiciones para que ingresen usuarios no propietarios. El reglamento también
puede prever quienes ingresa y quienes no, esto está permitido si no tiene pautas discriminatorias.
LA

Justicia Autoimpuesta: Art. 2086 CCyC: “Sanciones. Ante conductas graves o reiteradas de los
titulares de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de
propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento”. > No solo se puede sancionar a
un tercero (que implicaría la expulsión), sino que también se puede sancionar por incumplimiento del
reglamento a un titular. Las sanciones las prevé el reglamento. Lo que está muy cuestionado es
FI

cuando la sanción va ‘más allá’ y te priva de usar las partes comunes de manera permanente porque lo
que ocurre es que te afecta el derecho de propiedad. Las sanciones pueden ser revisadas por un juez.


Tiempo Compartido:

Tuvo su auge en los años ’90 en los emprendimientos turísticos. Son modalidades mediante la cual uno
tiene el uso y goce por un lapso determinado intermitentemente o de modo alternado con otros
titulares. Léase, yo tengo la primer semana de febrero, hay otra persona que tiene la segunda, otra
tiene la tercera, etc. y así durante todo el año. En la práctica, antes de su regulación, el tiempo
compartido era objeto de numerables abusos. Antes era considerado como un derecho personal y si
quien tenía el derecho personal fallecía yo no tenía forma de reclamar, ahora tengo acciones reales y
acciones posesorias. Ahora tengo un derecho real sobre la cosa, mi derecho sigue a la cosa.

Art. 2087 CCyC: “Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a
su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y
para brindar las prestaciones compatibles con su destino”. > Puede ser un inmueble o una cosa
mueblo o tal vez un conjunto, por ejemplo, un inmueble donde está el hotel y también una cancha de
futbol. Este artículo nos da una enumeración que no es taxativa. La titularidad del inmueble le

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corresponde al titular pero una vez que está afectado al régimen del tiempo compartido, el titular no
tiene derechos sobre la cosa.

Características: Tengo la posibilidad de usar y gozar de un bien determinado siempre conforme a su


destino. Yo tengo la posibilidad de usar la cosa de modo exclusivo pero de forma periódica, es decir en
un tiempo determinado. Siempre de modo alternado con los restantes titulares.

Duración: Puede ser perpetua o temporaria. Hay que tener en cuenta que es un derecho que se
incorpora en el patrimonio, esto quiere decir que es transmisible, es enajenable, es hasta incluso
ejecutable, se puede heredar también. Si el titular vende, vende la cosa afectada a régimen de tiempo
compartido. Puede ocurrir que se afecte la cosa al régimen de tiempo compartido por un tiempo
determinado, por ejemplo 5 años, y un comprador decida comprar con la idea la esperar hasta la

OM
extinción. De la misma forma que el sistema se instituye, también puede “irse para atrás”, léase: yo
pongo un hotel y digo ‘voy a afectar cada habitación a régimen de tiempo compartido’ y vendo cada
semana de cada habitación, estuve un año con este sistema y no conseguí vender casi nada, todo el
resto de las semanas que me quedaron las puedo comercializar de otra manera, como si fuera un hotel
común, o tranquilamente puedo decir ‘no me sirvió el sistema’ e ir usuario por usuario de los que me
adquirieron y comprárselos devuelta, se desafecta la cosa y me quedo con un dominio perfecto.

.C
Sujetos: En primer lugar el usuario, que va a ser el titular del derecho real de tiempo compartido,
podría ser una persona física o una persona jurídica. En segundo lugar tenemos al titular de la cosa,
que es el propietario de la cosa, continua como propietario pero si se venden todas las semanas del
tiempo compartido no va a tener posibilidad del uso y goce sobre la cosa, va a tener un dominio
DD
desmembrado. En tercer lugar tenemos el emprendedor o desarrollista, que es quien aporta el
capital para afectar la cosa al sistema de tiempo compartido. En cuarto lugar tenemos
al comercializador, es quien sale a vender los derechos reales de tiempo compartido. En quinto lugar
tenemos al administrador, que es quien administra el sistema, va a ocuparse de la conservación de
la cosa, de cobrar las expensas, etc. Todos los sujetos pueden ser personas físicas o jurídicas. Sacando
al usuario, todos los otros sujetos pueden ser la misma persona.
LA

Afectación: Tanto los bienes muebles como inmuebles deben ser afectados al régimen de tiempo
compartido y hay un registro de cosas afectadas al sistema de tiempo compartido. Si hablamos de un
inmueble (que es lo que se da comunmente) esta afectación debe ser realizada por escritura pública e
inscripta en el registro de propiedad de inmueble. Art. 2092 CCyC: “El instrumento de afectación
FI

debe ser inscripto en el respectivo Registro de la Propiedad y en el Registro de Prestadores y


Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido previsto en la ley especial, previo a todo
anuncio, ofrecimiento o promoción comercial”.

Deberes Del Emprendedor: Art. 2094 CCyC: “Son deberes del emprendedor: a) establecer el régimen


de utilización y administración de las cosas y servicios que forman parte del tiempo compartido y
controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del administrador; b) habilitar un Registro de
Titulares, que debe supervisar la autoridad de aplicación, en el que deben asentarse los datos
personales de los usuarios y su domicilio, períodos de uso, el o los establecimientos a los que
corresponden, tipo, extensión y categoría de las unidades, y los cambios de titularidad; c) garantizar el
ejercicio del derecho de los usuarios, en la oportunidad y condiciones comprometidas; d) abonar las
cuotas por gastos del sistema de las unidades no enajenadas”.

Deberes de los Usuarios: Art. 2095 CCyC: “Son deberes de los usuarios del tiempo compartido: a)
ejercer su derecho conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos y sin impedir a otros
usuarios disfrutar de los turnos que les corresponden; b) responder por los daños a la unidad, al
establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por ellos, sus acompañantes o las personas que
ellos autorizan, si tales daños no son ocasionados por su uso normal y regular o por el mero transcurso
del tiempo; c) comunicar a la administración toda cesión temporal o definitiva de sus derechos,
conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de uso; d) abonar en tiempo y forma las

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cuotas por gastos del sistema y del fondo de reserva, así como todo gasto que pueda serle imputado
particularmente”. > Las expensas usualmente son de montos chicos.

Cobro Ejecutivo: Art. 2098 CCyC: “El certificado emanado del administrador en el que conste la
deuda por gastos del sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituye título
para accionar contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, previa intimación fehaciente por el plazo
que se estipula en el reglamento de administración”. > Es un sistema, similar a lo que pasa con
propiedad horizontal, se sustenta en base al cobro de las expensas. La particularidad que tiene el
tiempo compartido es que si yo hablo del lugar donde habito soy consciente de que mes a mes tengo
que pagar las expensas, en el tiempo compartido yo voy una semana por año y si me olvido de ir esa
semana quizás hace dos años que no voy entonces lo que el legislador dijo es ‘es posible que en la
practica una persona se olvide de pagar las expensas del tiempo compartido porque no vive en el lugar

OM
y no tiene una relación día a día con esa cosa’ entonces lo que se dice es: tenemos titulo ejecutivo,
podemos iniciar una acción judicial ejecutiva pero previa intimación por medio fehaciente, antes de
iniciar el juicio ejecutivo me tienen que mandar una carta documento. Tiene su lógica porque en la
práctica todos los que no pagan las expensas del tiempo compartido es porque se olvidan.

Extinción: Art. 2099 CCyC: “La extinción del tiempo compartido se produce: a) por vencimiento del
plazo previsto en el instrumento de afectación; b) en cualquier momento, cuando no se han producido

.C
enajenaciones, o se han rescindido la totalidad de los contratos, circunstancia de la que se debe dejar
constancia registral; c) por destrucción o vetustez”.

1. Por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación: Es un derecho que puede ser
DD
perpetuo o temporario y de la misma forma se puede afectar. Esto quiere decir que cuando yo realice
el instrumento de afectación a tiempo compartido, yo establezco si lo afecto de forma perpetua o si lo
afecto, por ejemplo, por cinco años, si se terminan esos cinco años, se termina el sistema de tiempo
compartido, no necesito ningún sistema de desafectación, automáticamente se extingue porque el
instrumento de afectación era temporario. Acá no voy a necesitar conformidad de los usuarios porque
si el sistema de tiempo compartido en el instrumento de afectación ya contaba con que era de efecto
LA

temporario, todos los derechos que yo pude otorgar de tiempo compartido la fecha máxima de
realización ya la tenían prevista. Los usuarios se enteran porque el instrumento de afectación integra
su titulo.
2. En cualquier momento, cuando no se han producido enajenaciones, o se han rescindido la totalidad de
los contratos, circunstancia de la que se debe dejar constancia registral: Sometí la cosa a tiempo
FI

compartido, puede ser que me haya arrepentido, puede ser que no vendí ninguna unidad o puede ser
que se haya vendido pero que se hayan extinto (los vendí de forma temporaria), en cualquiera de esos
casos, en los cuales en definitiva no voy a tener vigente ningún derecho real de tiempo compartido,
voy al registro y se desafecta la cosa.
3. Por destrucción o vetustez: Algo similar a la propiedad horizontal. También tendría que ser por


asamblea con la totalidad de los propietarios que decidan qué hacer con el tiempo compartido. Pueden
decidir dar por terminado el sistema, vender la cosa y recibir lo proporcional a su derecho. No se
establecen cuales son las mayorías necesarias en este caso, el profesor nos dice que para él
subsidiariamente se aplican la mayoría de la propiedad horizontal (más de la mitad de los propietarios).
En la práctica no ha ocurrido este supuesto.

Relación de Consumo: Art. 2100 CCyC: “La relación entre el propietario, emprendedor,
comercializador y administrador del tiempo compartido con quien adquiere o utiliza el derecho de uso
periódico se rige por las normas que regulan la relación de consumo, previstas en este Código y en las
leyes especiales”. > Este derecho real es considerado una relación de consumo, por eso se puntualiza
tanto en los sujetos y en que antes de ser comercializado tiene que estar inscripto. Esto quiere decir
que aparte de la normativa del código civil y comercial, se aplica la ley 24.240 (ley de defensa al
consumidor). Es una relación de consumo entre el usuario y todos los que estén del otro lado
(emprendedor, comercializador, administrador).

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Facultades del Titular de Derecho Real de Tiempo Compartido: Facultad de poseer la cosa, por ende
tengo acciones posesorias y acciones reales; Facultad de uso y de goce; Facultad para poder enajenar
mi unidad de tiempo compartido; Facultad de disponer jurídicamente del mismo; Facultad para
constituir derechos personales sobre el derecho real de tiempo compartido (salvo que el reglamento
diga lo contrario). Las disposiciones materiales son prácticamente nulas porque yo no puedo hacer
nada que afecte los derechos de los restantes usuarios. Para realizar una acción no necesariamente
tiene que verse despojado de su semana, pero si tiene que probar un interés, léase: se puede dar que
un usuario inicie una acción posesoria contra otro usuario porque por ejemplo hace dos meses que no
se va entonces impide que los que siguen en el turno utilicen la cosa. Es raro que ocurra en la
práctica.

OM
Cementerio Privado:

También conocido como Derecho Real de Sepultura. Históricamente lo que era la disposición de los
restos de las personas era algo de lo que se encargaban las autoridades eclesiásticas, con el paso del
tiempo los cementerios pasaron a ser de manejo estatal. Esto fue evolucionando y empezaron a
aparecer cementerios privados. Existen hace décadas pero recién con el código civil y comercial fueron

.C
regulados. Lo que hay que tener presente es que si bien hoy tenemos cementerios públicos donde el
terreno y la administración es del Estado y cementerios privados donde el terreno y la administración
es de un privado, el poder de policía sobre la disposición de los restos humanos lo sigue manteniendo
el Estado, es decir, son regulados por el Estado, se necesita la habilitación municipal, necesito cumplir
DD
con ciertos requisitos.

Art. 2103 CCyC: “Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados
a la inhumación de restos humanos”. > Es un derecho real que solo se va a poder dar sobre
inmuebles.
LA

Art. 2104 CCyC: “Afectación. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del
inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro de
la Propiedad Inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir
de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar su destino ni ser
gravado con derechos reales de garantía”. > Lo primero que necesito para afectar un inmueble al
FI

régimen de cementerio privado es una escritura pública de afectación. Hago una escritura pública
mediante la cual se afecta el inmueble para la inhumación de restos humanos. Lo inscribo en el registro
de la propiedad. También voy a tener que inscribir el reglamento. Y por ultimo voy a necesitar la
habilitación municipal. Recién a partir de ese momento puedo empezar a vender derechos de
sepultura.


Art. 2109 CCyC: “Dirección y administración. La dirección y administración del cementerio está a
cargo del administrador, quien debe asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y
servicios comunes que permita el ejercicio de los derechos de sepultura, de acuerdo a las condiciones
pactadas y reglamentadas”. Vamos a tener siempre una administración, lo normal es que sea una
persona jurídica así nos aseguramos que la administración perdure en el tiempo. La administración va a
estar designada en el reglamento. Dentro de sus obligaciones una de las más importantes es la de
llevar un registro de inhumación para saber en qué parcela están los restos de cada persona. Y
también voy a tener que tener un registro interno que me va a decir de quien es la titularidad de cada
una de las parcelas y cuál es el estado de ocupación de cada parcela.

Art. 2106 CCyC: “Registros de inhumaciones y sepulturas. El administrador de un cementerio privado


está obligado a llevar: a) un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona
inhumada; b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que deben consignarse los
cambios de titularidad producidos”.

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Art. 2107 CCyC: “Facultades del titular del derecho de sepultura. El titular del derecho de sepultura
puede: a) inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la dimensión
establecida en el reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y traslados, dando estricto
cumplimiento a la normativa dictada al respecto; b) construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de
conformidad a las normas de construcción dictadas al efecto; c) acceder al cementerio y a su parcela
en los horarios indicados; d) utilizar los oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes
según las condiciones establecidas”. > Básicamente, utilizar la cosa de acuerdo a su destino.

El derecho real de Sepultura, es también un derecho real que se incorpora a mi patrimonio y por lo
tanto yo puedo disponer (léase, por ejemplo venderlo) siempre y cuando se encuentre vacio, es decir,
no se haya realizado en él ninguna inhumación porque suponer lo contrario sería ir en contra de la

OM
moral, de las buenas costumbres y del orden público. El código nos dice que es inembargable, pero
estando vacía se podría llegar a discutir. Lo que no se puede constituir es derechos reales de uso y
goce, ni de garantía, ni darlo en locación, ni darlo en comodato, ni constituir derechos personales, ¿Por
qué? por su destino.

Art. 2108 CCyC: “Deberes del titular del derecho de sepultura. El titular del derecho de sepultura
debe: a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen el lugar y el derecho de otros; b)

.C
contribuir periódicamente con la cuota de servicio para el mantenimiento y funcionamiento del
cementerio; c) abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales efectos se fijen sobre su
parcela; d) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales, provinciales y municipales de higiene,
salud pública y policía mortuoria”.
DD
Art. 2110 CCyC: “Inembargabilidad. Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son
inembargables, excepto por: a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de
construcción de sepulcros; b) las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a
aquéllas”. > El cementerio privado está habilitado en casos excepcionales a hacer la exhumación de los
restos encontrados en la parcela y dejarlos en un lugar común.
LA

Art. 2111 CCyC: “Relación de consumo. La relación entre el propietario y el administrador del
cementerio privado con los titulares de las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de
consumo previstas en este Código y en las leyes especiales”. > Soy considerado un consumidor frente
a quien me ha transmitido el derecho real de sepultura.
FI

Derechos reales que recaen sobre cosa ajena:




(Usufructo, Uso, Habitación, Servidumbre)

 Tradicionalmente se explica a los derechos reales que recaen sobre cosa ajena a través del criterio de
la desmembración: El dominio reúne todas las facultades de usar, gozar y disponer física y
materialmente de la cosa por eso cuando una de esas facultades se separa del contenido del dominio
para constituir un derecho real a favor de otra persona, se dice que el dominio ha quedado
desmembrado. Ejemplo: una persona al constituir un usufructo da el uso y goce de la cosa a otra
persona llamada usufructuario, es decir, se separa del contenido del dominio el uso y goce, por eso la
persona que pone el usufructo va a pasar a llamarse nudo propietario.
 A partir de las teorías alemanas e italianas, ya no se habla de la desmembración sino de la limitación.
Para este criterio de la limitación se sostiene que hay ciertos casos en que el derecho real sobre cosa
ajena se crea sin restarle ninguna facultad al dueño, por eso se habla de la limitación. Ejemplo: las
servidumbres negativas, en este caso el fundo sirviente no transmite ninguna facultad al fundo
dominante sino que por ejemplo se propone no edificar.

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Hay dos principios que vienen del derecho romano y se aplican respecto de las servidumbres pero
corresponde generalizar, es decir, corresponden a todos los derechos reales que recaen sobre cosa
ajena:

 La servidumbre no puede consistir en un hacer: por ejemplo, servidumbre de paso, todos los trabajos
necesarios para mantener bien el camino corresponden al fundo dominante porque si se impusieran al
fundo sirviente, sería una obligación de hacer.
 La servidumbre no puede recaer sobre cosa propia: esto es así porque el dominio incluye todas las
facultades que se pueden obtener sobre la cosa, por eso nada ganaríamos si estableciéramos un
usufructo a favor nuestro o una hipoteca.

Dentro de los derechos reales sobre cosa ajena tenemos los de goce y disfrute (usufructo, uso,

OM
habitación y servidumbre) y de garantía (hipoteca, prenda y anticresis).

Usufructo:

Art. 2129 CCyC: “Concepto. Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de

.C
un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se
modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba”. > El tema
de alteración de la sustancia tiene dos connotaciones: por un lado no puede cambiar la materialidad y
por otro lado no puede cambiar el destino.
DD
Objeto:

 El usufructo recae sobre los inmuebles y sobre las cosas muebles no fungibles ni consumibles, que el
usufructuario va a utilizar y en la finalización del usufructo lo va a tener que devolver.
 El objeto del usufructo recae también sobre derechos cuando así lo establece la ley.
LA

 Recae también sobre las cosas fungibles cuando se trata de un conjunto de animales.
 También recae sobre todo o parte de la herencia cuando la constitución del usufructo es
testamentario.

Antes el código de Vélez establecía el derecho real de usufructo que ejercían los padres sobre los
FI

bienes de los hijos menores sujetos a patria potestad. Esto ahora está eliminado porque los padres
podían percibir las rentas de los hijos menores sujetos a patria potestad sin por ejemplo tener la
obligación de rendir cuentas. Ahora los padres solo pueden disponer de esos bienes cuando es en
beneficio de los hijos y con autorización judicial (salvo para los bienes que hacer a la vestimenta, a la
educación), y a su vez los hijos pueden pedir la rendición de cuentas.


Legitimados: Art. 2131 CCyC: “Legitimación. Sólo están legitimados para constituir usufructo el
dueño, el titular de un derecho de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto
sobre el que puede recaer”.

Constitución de un Usufructo: Cómo se constituye. El usufructo reconoce 3 fuentes:

1. Contrato: Puede ser oneroso o gratuito según haya o no contraprestación. El contrato es una forma
típica. Dentro de la constitución por contrato pueden darse tres variantes:

 Que el titular de dominio transmita el usufructo y se reserve la nuda propiedad.


 Que transmita la nuda propiedad y se reserve el usufructo.
 Que transmita a una persona el usufructo y a otra persona la nuda propiedad.

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2. Testamento: Acá también se dan tres variantes:

 Que lege el usufructo al legatario y la nuda propiedad al heredero.


 Que lege el usufructo al heredero y la nuda propiedad al legatario.
 Que el testador lege el usufructo a un legatario y la nuda propiedad a otro legatario.

La constitución es testamentaria, va a tener efectos a partir de la muerte. No podría nunca reservarse


para el mismo la nuda propiedad porque está muerto.

3. Prescripción adquisitiva: Puede ser constituido por prescripción corta o larga. Generalmente se dice
que se constituye por prescripción corta, que es cuando una persona haciéndose pasar con documento
falso constituye a favor de un tercero un usufructo, si el usufructuario es de buena fe, al cabo de 10 años

OM
de posesión adquiere el usufructo porque tiene justo titulo y buena fe. Se dice que no opera para la
prescripción larga porque en realidad quien posee por 20 años no lo va a hacer con ánimos de
usufructuario sino que lo va a hacer con ánimos de dueño.

Hay que tener presente que la constitución nunca puede ser por decisión judicial. Es muy común que las
partes convengan un usufructo pero el juez nunca puede decidir.

.C
Duración del usufructo: Al usufructo se le puede poner plazo pero en realidad se dice que el usufructo es
vitalicio porque dura como máximo la vida del usufructuario si es persona física. Si el usufructuario es
persona jurídica dura 50 años, renovable por otros 50 años más.
DD
Figuras del usufructo: El código prevé dos figuras que son el inventario y la garantía de constitución y
transmisión. El inventario lo fija el código a los efectos de determinar la extensión de las obligaciones al
momento de la finalización del usufructo porque se dice que el inventario favorece al nudo propietario,
porque determina que cosas le van a ser devueltas y en qué estado. Pero en realidad también beneficia al
usufructuario porque hay una presunción en el artículo 2138(“La falta de inventario y de determinación
del estado de los bienes hace presumir que se corresponden con la cantidad indicada en el título y que se
LA

encuentran en buen estado de conservación, excepto que se haya previsto lo contrario”) que dice que las
cosas se entregan en buen estado. Entonces, si no se hiciera el inventario y las cosas estuvieran en mal
estado el usufructuario tendría que responder por daños y perjuicios. El inventario se hace al momento de
la constitución del usufructo. Este inventario, si todas las personas son capaces y mayores, es facultativo y
a su vez puede ser instrumento privado. En el caso contrario tiene que ser siempre por escritura pública.
FI

Lo mismo cuando la constitución del usufructo es testamentaria, también debe ser por escritura pública.
La otra figura es la garantía de constitución y transmisión, el código de Vélez hablaba de una fianza legal.
Ahora el código no habla de fianza sino de una garantía suficiente de conservación y restitución que las
partes pueden pactar libremente y con esto se garantiza que el usufructuario va a conservar la cosa y a su
vez que la va a devolver. La garantía que tiene que dar es una garantía en dinero, puede ser un depósito,


una fianza, nunca puede ser una hipoteca porque la hipoteca tiene una vigencia de 20 años y el usufructo
es mucho mayor.

Facultades del usufructuario: Tiene la facultad de usar, gozar y disponer jurídicamente de la cosa ajena.
Lo que no tiene es facultad de disposición material. En cuanto las facultades jurídicas, el código de Vélez
era muy limitado en ese aspecto. Ahora dentro de las facultades jurídicas el usufructuario puede a su vez
constituir usufructo cuya duración máxima va a ser la de la vida del transmitente, puede también
constituir un derecho real de uso y de habitación sobre el inmueble pero ahí responde por daños y
perjuicios con el nudo propietario, puede constituir derecho real de servidumbre y derecho real de
anticresis, lo que no puede es constituir el derecho real de hipoteca y el derecho real de prenda porque no
se encuentra dentro de los legitimados conforme lo dispone el código.

Obligaciones del usufructuario: El usufructuario responde por las mejoras ordinarias, las mejoras
extraordinarias y por las reparaciones si se deben por su culpa. El nudo propietario puede obligar al
usufructuario a realizarlas y a su vez el usufructuario puede desligarse de eso renunciando al usufructo. El

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usufructuario no puede pedirle al nudo propietario que haga las reparaciones, esta es la diferencia con la
locación. El usufructuario no tiene que hacer actos que impliquen la turbación del usufructo. A su vez el
usufructuario además de realizar las reparaciones ordinarias y extraordinarias tiene que contribuir con los
impuestos, gastos y contribuciones ordinarios y extraordinarios.

Valor del usufructo: Se calcula teniendo en cuenta el valor de la renta anual que pudiera dar el inmueble y
se lo multiplica por la cantidad de años de vida del usufructuario de conformidad a lo que se desprende de
unas tablas que facilita la intendencia de seguros de vida de la nación.

Uso:

OM
El derecho real de uso, al igual que el derecho real de habitación son una suerte de ‘hermanitos
menores’ del derecho real de usufructo porque son derechos reales muy similares, pero con la diferencia
que el aprovechamiento que podemos tener sobre la cosa en el caso de la habitación y del uso, es menor.
Esto quiere decir que dentro de los derechos reales sobre cosa ajena, el derecho real de usufructo es el
más amplio, es el que más facultades nos da. En el usufructo nosotros tenemos el uso y goce de la cosa
plenamente, en su totalidad. En el uso y en la habitación también vamos a tener el uso y goce de la cosa

.C
pero con una limitación: vamos a tener la limitación que surja del título.

Art. 2154 CCyC: “El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte
material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el
DD
título no establece la extensión del uso y goce se entiende que se constituye un usufructo”. > La
diferencia entre el uso y el usufructo es que mientras que en el usufructo tengo el uso y goce de la
totalidad de la cosa, en el uso voy a tener una limitación. Cuando hablamos de “titulo” nos referimos al
acto jurídico mediante el cual nos otorgan el derecho real de uso.

Con el código anterior se hablaba de “hasta los limites de las necesidades del usuario y de su familia”, ese
LA

límite que establecía el código de Vélez, con el código nuevo lo quitaron. Ahora se habla de las
limitaciones en el acto constitutivo. Para que el derecho real sea considerado “uso”, si o si debo tener
alguna limitación, sino estamos frente a un usufructo. Una particularidad que tiene este derecho real (que
la comparte con el derecho real de habitación) es que solo admite la titularidad de persona física. Esto
tiene que ver más que nada con la finalidad que se tiene en vista con estos derechos reales. En el código
FI

de Vélez estaba más clara esta finalidad.

Objeto: El objeto del derecho real de uso puede ser tanto cosas inmuebles como cosas muebles, pero si
son cosas muebles NO tienen que ser ni fungibles ni consumibles. En el código anterior existía lo que se
llamaba cuasi-uso, cuasi-usufructo, donde se podía entregar una cosa fungible o consumible y yo cumplía


devolviendo otra de igual valor, con el código nuevo no (salvo conjunto de animales).

Fuentes: Las mismas fuentes que el derecho real de usufructo, léase:

 Contratos: ya sea oneroso o gratuito.


 Testamento (disposición de última voluntad): Acá se dan tres variantes:

 Que lege el uso al legatario y la nuda propiedad al heredero.


 Que lege el uso al heredero y la nuda propiedad al legatario.
 Que el testador lege el uso a un legatario y la nuda propiedad a otro legatario.

 Prescripción Adquisitiva: Es posible jurídicamente, en la práctica no se da.

Nuda Propiedad: El dominio (dominio imperfecto) gravado o desmembrado porque sobre el mismo
recae un derecho real sobre cosa ajena.

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Facultades que va a tener el titular de un derecho real de uso: En primer lugar va a tener el derecho
de poseer la cosa y en consecuencia va a poder realizar acciones posesorias y reales; también va a
tener el uso y goce de la cosa sin alterar su sustancia con las limitaciones que tenga el titulo; el usuario
no puede constituir derechos reales sobre la cosa (diferencia con el usufructo); en cuanto la
constitución de derechos personales, va a depender de lo que diga el titulo.

Habitación:

Es idéntico al Uso, salvo que la diferencia que vamos a tener es que cuando hablamos de habitación es

OM
que este tiene una función determinada, que va a consistir básicamente en la vivienda, en habitar el
inmueble sobre el cual recae el derecho. Tal es así, que en el código muchas veces remite a artículos
de las disposiciones de uso. Al igual que el uso, la habitación solo permite la titularidad de persona
física y si o si el habitador va a estar obligado a residir en el inmueble.

Art. 2158 CCyC: “La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno
construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación sólo puede

.C
constituirse a favor de persona humana”. > Este artículo nos da la finalidad de este derecho real, es
decir, morar, habitar, vivir, y tenemos también el objeto.

Objeto: El objeto tiene que ser si o si un inmueble y si o si tiene que tener una construcción que nos
DD
permita la vivienda: inmueble ajeno construido. Cualquier lugar que se pueda habitar va a ser
susceptible del derecho real de habitación, vas a necesitar que tenga baño, cocina, pero mientras que
sea habitable va a ser susceptible del derecho real de habitación. Se puede dar en la totalidad del
inmueble o en una parte.

Art. 2160 CCyC: “Limitaciones. La habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de
LA

muerte, y el habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa. No es ejecutable
por los acreedores”. > ¿Por qué los acreedores no pueden ir contra este derecho real de habitación?
Por la utilidad a la que remite el derecho real de habitación: satisfacer la necesidad de vivienda
(necesidad constitucional). En la práctica es una forma de garantizarle a alguien que tenga vivienda. Se
diferencia de la locación porque te da diferentes derechos, y la locación es un derecho personal.
FI

Art. 2383 CCyC: “Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene
derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del
causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba
en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante”. > Este


derecho reconoce a la ley como fuente. Es un derecho real que se otorga a la persona que tuvo la mala
suerte de que fallezca su pareja, se le otorga entonces sobre la vivienda que fue sede del hogar
conyugal un derecho real de habitación con la finalidad de que esta persona no se quede en la calle.
Este derecho real está pensado porque en la práctica es muy común que cuando fallece uno de los
cónyuges los herederos quieran liquidar los bienes. Ya en el código de Vélez existía. Si bien este
derecho se reconoce como ‘de pleno derecho’, si existiera un conflicto con los herederos voy a
necesitar ir ante el juez para que se reconozca y no tener ningún tipo de inconveniente, pero nace de
pleno derecho. Este derecho real va a nacer siempre y cuando haya otros herederos, ya que sin otros
herederos, el conyugue seria el titular de la totalidad de los bienes. El código anterior nos daba algunas
pautas más, una de ellas tenía que ver con el límite al valor del inmueble, el derecho real de habitación
se va a poder aplicar siempre y cuando el valor del inmueble no supere el límite que va a marcar (no
marco) la autoridad, que sería el registro de propiedad de inmueble. De cierto modo esto lo tendríamos
que seguir manteniendo suponiendo que la persona fallecida y su cónyuge vivían en una mansión con
50 habitaciones, no es justo que se quede el conyugue con esa mansión ya que de liquidarse, también
contaría con plata para comprarse algo donde poder vivir. Esto en el código actual no está.

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Art. 527 CCyC: “Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El
conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren
el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de
dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a
la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es
inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva
unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes
para acceder a ésta”. > Este derecho real es mucho menor al del cónyuge supérstite. En la práctica el
tiempo para ser considerado conviviente es un tema de discusión. Usualmente se requiere una
convivencia de 2 años. Todavía no hay jurisprudencia porque es un artículo muy novedoso.

OM
Servidumbre:

Es un derecho real sobre cosa ajena, dentro de los derechos reales que entendemos como de goce y
disfrute, y que otorga a su titular una determinada o especifica utilidad sobre un inmueble ajeno.

.C
Art. 2162 CCyC: “La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que
concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La
utilidad puede ser de mero recreo”. > Si o si en nuestro código se necesitan dos inmuebles para que
haya servidumbre: fundo dominante y fundo sirviente.
DD
Clasificaciones:

 En realidad no es una verdadera clasificación ya que cuando hablamos de una servidumbre activa o
pasiva, hablamos de la misma servidumbre, nada más que vamos a decir que es una servidumbre
activa si lo vemos desde el punto de vista del fundo dominante, y vamos a decir que es una
LA

servidumbre pasiva si lo vemos desde el punto de vista del fundo sirviente, del que tiene que soportar
la carga. Activa y pasiva son todas las servidumbres, son la misma cara de la misma moneda:

 Activa: Si la vemos desde el punto de vista del fundo dominante, el titular del derecho, el que tiene la
posibilidad de ejercer la servidumbre.
FI

 Pasiva: si la vemos desde el punto de vista del fundo sirviente, el que tiene que soportar la carga.

 Otra clasificación, y esta si es una verdadera clasificación, es la que divide a las servidumbres en
servidumbres reales y servidumbres personales.


 Servidumbres reales: son aquellas que se constituyen a favor de un fundo, a favor de un inmueble.
Esto quiere decir que sin importar los cambios de titularidad del inmueble, la servidumbre va a seguir
existiendo.
 Servidumbres personales: son aquellas que se constituyen a favor de un sujeto determinado. Tal es así
que las servidumbres personales en vez de hablarse de fundo dominante, se habla de titular
dominante. Que esto no lleve a una confusión, la servidumbre siempre la tenes que ejercer a partir de
un fundo, a partir de un inmueble. Si la servidumbre es personal y fallece su titular, o este deja de
tener relación con el fundo dominante, la servidumbre se extingue.

Si no se aclara si la servidumbre es real o personal, se presume que es personal. Ante la duda voy a la
opción menos gravosa, a la que me deja el dominio desmembrado por menos tiempo.

 Otra clasificación, se da con la servidumbre forzosa. El caso típico es lo que se conoce como el fundo
anclavado: cuando un terreno está rodeado por otros terrenos y que como tal no tiene acceso a la via

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publica entonces contrato una servidumbre con alguno de mis vecinos, el vecino que tenga el trayecto
más corto hacia la via publica va a estar obligado a darme la servidumbre.

 Servidumbre forzosa: Art. 2166 CCyC: “Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre,
excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina
forzosa. Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin
comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la
explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua
extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de
existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías. Si el titular del fundo sirviente no conviene la
indemnización con el del fundo dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, se
la debe fijar judicialmente. La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible”. > Se

OM
da cuando la ley prevé la necesidad forzosa de que se realice la servidumbre y no puedo negarme a
otorgarla. Se puede dar por via contractual o por via judicial.

 Otra clasificación divide a la servidumbre en positivas/afirmativas y negativas:

 Activas: Consisten en un dejar hacer. Ejemplo: la servidumbre de acueducto.


 Negativas: Consisten en un no hacer: Ejemplo: la servidumbre de no edificar.

.C
 Tenemos otras clasificaciones que vienen del código anterior y que tenían que ver con modos de
constitución particulares del código anterior, hoy no tienen tanta utilidad como tenían antes:
DD
 Continuas: No necesitan del hecho actual del hombre para su ejercicio. Por ejemplo, la servidumbre de
acueducto.
 Discontinuas: Si requieren el hecho actual del hombre. Por ejemplo, la servidumbre de paso.

 Aparentes: Se aprecian por algún signo exterior. Por ejemplo, una servidumbre de acueducto va a ser
aparente si la cañería esta por arriba de la tierra.
LA

 No Aparentes: No se puede percibir la servidumbre por algún signo exterior. Por ejemplo, una
servidumbre de acueducto va a ser no aparente si la servidumbre está por debajo de la tierra.

 Principales: Van a ser aquellas servidumbres que no dependan de otra para su existencia.
 Accesorias: Son aquellas que deban su existencia a otra servidumbre. La típica es en la servidumbre de
FI

sacar agua de pozo, tenemos también una servidumbre secundaria de paso.

Derechos Reales de Garantía:




(Hipoteca, Prenda, Anticresis)

“El patrimonio es la garantía común de los acreedores”. Muchas veces ante la posibilidad de una
determinada obligación, a mí como futuro acreedor no me alcanza con esa garantía general del
patrimonio, entonces le pido a mi deudor una garantía mas individual. Acá aparecen dos grupos:
garantías personales y garantías reales. Las garantías personales puede ser por ejemplo un codeudor
solidario, un fiador, es una persona que está con su patrimonio también garantizando la obligación de
la cual yo soy deudor. Las garantías reales se prefieren a las personales porque con las reales yo estoy
afectando una cosa determinada al cumplimiento de esa obligación. Hay muchas garantías reales, pero
las de orbita civil son la hipoteca, la prenda y la anticresis.

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Hipoteca:

El código civil y comercial, a diferencia de Vélez, regula primero una parte común, una parte general, a
lo que son los derechos reales de garantías (hipoteca, prenda y anticresis) y después desarrolla
brevemente cada particularidad que tienen estos tres derechos reales. A continuación, todo lo que es
parte general lo vamos a incluir en hipoteca y cuando veamos prenda y anticresis en algunos puntos
simplemente nos vamos a remitir a la hipoteca, ya que de los tres derechos reales de garantía es el
más común.

Art. 2205 CCyC: “La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles
individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el
incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido

OM
el crédito garantizado”. > Al ser de garantía significa que va a ser accesorio a una obligación a la cual
va a garantizar. El único objeto posible son cosas inmuebles. Este artículo nos habla del
“constituyente”, no siempre el deudor es el que otorga el derecho real de hipoteca. Lo normal es que
quien otorga una hipoteca sea el deudor, pero también podría pasar que el deudor no tenga ningún
inmueble entonces otra persona, que sería el constituyente, otorga la hipoteca en su lugar. Es decir, el
constituyente podría ser el deudor o un tercero. Ante el incumplimiento de deudor el acreedor
hipotecario tiene la posibilidad de forzar la subasta del inmueble.

.C
Naturaleza Jurídica: Son derechos reales. Algunos autores sostienen que la hipoteca no es un derecho
real porque no tiene esa estrecha vinculación entre la persona (titular del derecho) y la cosa (objeto
del derecho) ya que es un derecho que no se ejerce por la posesión. En virtud de esto, algunos autores
DD
dicen que si no se ejerce por la posesión, no tengo la relación directa e inmediata que me requieren los
derechos reales. A estos autores les contestamos: En el caso de que en un mismo inmueble haya
varias hipotecas, quien tenga la hipoteca en primer grado va a ser quien tenga el ius preferendi y el ius
persecuendi. Es decir, quien sea titular de un derecho real de hipoteca tiene los dos ‘ius’ que tienen
todos los titulares de derechos reales. Además, el titular de un derecho real de hipoteca, ante el
incumplimiento del deudor tiene la facultad de forzar la subasta del inmueble, y esto implica que
LA

cambie el titular del dominio de ese inmueble. Quien era dueño del inmueble deja de serlo y pasa a ser
titular de dominio el adquiriente en subasta. Esto marca una estrecha vinculación entre el titular del
derecho real de hipoteca y la cosa. Esto quiere decir que teniendo el ius preferendi, el ius persecuendi
y la facultad de forzar la subasta del inmueble, existe una estrecha vinculación entre el titular y la cosa
y por ende la naturaleza jurídica de la hipoteca seria de derecho real. También existen otros
FI

argumentos más simples, por ejemplo, es un derecho real porque esta enumerada con los restantes
derechos reales, es un derecho real porque la definición dice que es un derecho real, es un derecho
real porque está regulada en el libro correspondiente a los derechos reales, pero estos argumentos
solo hacen a la letra del código. En conclusión: tenemos un derecho real sobre cosa ajena accesorio al
inmueble que garantiza.


Ius Preferendi: Preferencia de cobro frente a acreedores posteriores.

Ius Persecuendi: Facultad de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre.

Caracteres/Elementos/Características: Son cuatro. Tres de estos son esenciales y uno natural.

 Elementos esenciales: Si o si deben estar presentes para que estemos frente a un derecho real de
hipoteca regularmente constituido:

 Convencionalidad: Las únicas hipotecas que existen son las que convienen las partes. La única fuente
posible para las hipotecas es la convención de las partes, el contrato. No hay hipoteca que no nazca
del acuerdo entre las partes. Anterior a la sanción del código de Vélez, además de las hipotecas
convencionales existían otros dos tipos de hipotecas: las legales y las judiciales. Vélez las suprimió y el
código civil y comercial siguió con esa idea. Las hipotecas judiciales eran hipotecas que se disponían en

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el marco de un proceso judicial para asegurar el cumplimiento de una resolución judicial, hoy en día
esta función la cumple el embargo. Las hipotecas legales eran una figura que era muy criticada y en la
práctica era muy gravosa ya que eran hipotecas que grababan la totalidad de los bienes que
integraban el patrimonio de una persona y que no se inscribía en ningún lado entonces ocurría que
dificultaban el comercio de los bienes.
 Especialidad: Tiene dos aspectos diferentes. Por un lado tenemos la especialidad en cuanto al objeto, y
por otro la especialidad en cuanto al crédito. La especialidad en cuanto al objeto importa que en el acto
constitutivo del derecho real de hipoteca tengo que indicar concretamente cual será el bien inmueble
sobre el cual va a quedar constituido este derecho real de hipoteca (por ejemplo, A le da a B un
derecho real de hipoteca sobre su inmueble ubicado en la calle Rivadavia 3504, unidad funcional 2,
circunscripción tanto, manzana tanto, parcela tanto) Seria la individualización del inmueble, esto
significa que no va a alcanzar decir “sobre mi casa”, tengo que especificar la ubicación. La especialidad

OM
en cuanto al crédito importa que también debe estar consignado el monto por el cual el inmueble va a
estar afectado a esa garantía, las hipotecas se entregan por un monto concreto y determinado que
especifica hasta que suma va a estar garantizado el derecho real de hipoteca. En la práctica, cuando la
obligación pactada no es de dar sumas de dinero (se puede garantizar cualquier tipo de obligación, por
ejemplo de no hacer) las partes acuerdan hasta que monto va a estar garantizado por hipoteca. Puede
pasar que la hipoteca sea por $50.000 y la indemnización por incumplimiento sea pro $100.000,
entonces tenes preferencia para cobrar los $50.000 y para los $100.000 sos un acreedor quirografario

.C
mas. Nota al margen: con los vaivenes de la Argentina, la especialidad en cuanto al crédito si o si hay
que cumplirla en el momento inicial, pero en el momento final no sabemos si podremos hacerla
respetar.
 Publicidad: Es esencial porque una hipoteca que no está inscripta no es oponible a terceros. Cuando
DD
hablamos de publicidad nos referimos a la anotación inscripción por escritura pública donde esta
asentado el derecho real de hipoteca y la anotación en el registro. Una hipoteca no inscripta solo tiene
efectos entre las partes y entre quienes hayan tomado conocimiento del acto (escribano, testigos), en
la practica la consecuencia de que la hipoteca no esté inscripta serian la pérdida del ius preferendi y si
el deudor original deja de pagar y el titular de dominio actual es otro de buena fe se pierde el ius
persecuendi. Por esto se dice que la inscripción del derecho real de hipoteca es constitutiva (la doctrina
LA

lo discute pero la mayoría lo sostiene) ya que una hipoteca que no está inscripta pierde el ius
preferendi y el ius persecuendi y no es oponible a terceros. Decir que una inscripción es constitutiva
implica que recién cuando se da publicidad al acto queda regularmente constituido el derecho real, el
nacimiento del derecho se da recién con la inscripción. Una inscripción declarativa significa que el
derecho real nació afuera del registro y que se inscribe para darle publicidad.
FI

Estos tres caracteres (Convencionalidad, Especialidad y Publicidad) también corresponden a los otros
derechos reales de garantía: prenda y anticresis.

 Elemento natural: Puede que este, como que no. Puede ser dejado de lado por las partes:


 Indivisibilidad: En principio, las hipotecas son indivisibles, salvo que las partes pacten lo contrario. Que
una hipoteca sea indivisible implica que la totalidad de las cosas afectadas a la garantía y en su
integridad (el 100% de las cosas) están afectadas al cumplimiento integro de la obligación
garantizada. Art. 2191 CCyC: “Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad
consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos, están afectados al
pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. El acreedor cuya garantía comprenda varios bienes
puede perseguirlos a todos conjuntamente, o sólo a uno o algunos de ellos, con prescindencia de a
quién pertenezca o de la existencia de otras garantías. Puede convenirse la divisibilidad de la garantía
respecto del crédito y de los bienes afectados. También puede disponerla el juez fundadamente,
a solicitud de titular del bien (NO de oficio), siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor (un
perjuicio al acreedor seria hacer que la ejecución dure más de lo necesario, por ejemplo. Es una
limitación al juez), o a petición de este último si hace a su propio interés”. > En el caso de que las
partes no pacten la divisibilidad, la hipoteca es indivisible.

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Objeto: El derecho real de hipoteca recae sobre cosas inmuebles. Esto es una respuesta correcta pero
incompleta. Art. 2192 CCyC: “Extensión en cuanto al objeto. En la garantía quedan comprendidos
todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas. Sin embargo, no
están comprendidos en la garantía: a) los bienes físicamente unidos a la cosa que están gravados con
prenda constituida antes que la hipoteca o son de propiedad de terceros, aunque su utilización por el
deudor esté autorizada por un vínculo contractual; b) los bienes que posteriormente se unen
físicamente a la cosa, si al tiempo de esa unión están gravados con prenda o son de propiedad de
terceros, aun en las condiciones antes indicadas”. > El derecho real de hipoteca va a incluir también a
los accesorios del inmueble ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. También incluye a las
mejoras, que pueden ser voluntarias, por obra de un tercero o de la naturaleza, pero que siempre van
a terminar importando un incremento al valor del inmueble. También van a estar alcanzadas las
ventajas derivadas por la extinción de cargas o gravámenes reales ya que sube el valor del inmueble.

OM
También va a integrar el derecho real de hipoteca las rentas debidas, por ejemplo alquileres que se
depositan en una cuenta a nombre del juzgado y después son cobrados junto a lo producido por la
subasta. También integra el objeto las indemnizaciones que sean debidas por el asegurador del
inmueble (en el caso de un siniestro en el inmueble, el asegurador debe notificar fehacientemente al
acreedor hipotecario que decidirá si se la queda el titular de dominio o si la indemnización será
depositada judicialmente, acá se dará una especie de subrogación legal) o que sean debidas por una
expropiación por causa de utilidad pública (mismo procedimiento a seguir que si sucede un siniestro),

.C
en la práctica se da que se pone una clausula por si sucede. En conclusión, el objeto del derecho real
de hipoteca son los inmuebles y eso comprende a los accesorios, a las mejoras, a las ventajas
derivadas de la extinción de cargas o gravámenes reales, a las rentas debidas y a las indemnizaciones.
DD
Condiciones de constitución de la hipoteca: Tenemos condiciones de fondo y condiciones de forma.
Cuando hablamos de condiciones de fondo nos referimos básicamente a la legitimación y a la
capacidad. Art. 2206 CCyC: “Legitimación. Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos
reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie”. Los
legitimados van a necesitar al momento de la constitución del derecho real de hipoteca tener capacidad
para enajenar o disponer de bienes inmuebles ya que de la constitución de un derecho real de hipoteca
LA

puede derivarse que el bien salga de mi patrimonio. Cuando hablamos de condiciones de forma nos
referimos a la escritura pública. En el caso de que la hipoteca se otorgue mediante un instrumento
privado, no es válida la constitución de la hipoteca pero la jurisprudencia entiende que el defecto en la
forma no acarrea la nulidad del acto, sino que la consecuencia va a ser la conversión del acto en otro,
es decir, va a ser considerado como una obligación a otorgarte el derecho real de hipoteca. No siempre
FI

como requisito de forma va a ser la escritura pública, hay algunas excepciones, son poquitas y
puntuales, por ejemplo si el Estado es parte en el otorgamiento de una hipoteca el instrumento se va a
lograr con el otorgamiento de un escribano general que si bien son escribanos tienen cargos de
funcionarios públicos y lo que van a otorgar son instrumentos públicos pero técnicamente no serán
escrituras públicas; otra excepción seria cuando el instrumento lo labra un cónsul argentino que este


en el exterior; otra excepción podría ser cuando el derecho real de hipoteca se termina inscribiendo en
el marco de un proceso judicial. Son excepciones que muy difícilmente se ven en la práctica. También
es posible que la hipoteca se celebre entre ausentes, es decir, en dos actos diferenciados, uno firma el
ofrecimiento del derecho real de hipoteca, durante el tiempo que esté vigente la oferta va a ir el
acreedor y va a aceptar, una vez que estén las dos firmas voy a tener el instrumento para ir a anotar el
derecho real de hipoteca en el registro de la propiedad. Lo que hay que tener en cuenta en la
celebración de una hipoteca entre ausentes es que en la práctica puede ser más oneroso ya que los
certificados de dominio tienen cierta vigencia.

Efectos entre constituyente y titular de derecho real de hipoteca (acreedor hipotecario): El


constituyente (titular del inmueble hipotecado) en principio va a conservar la totalidad de las facultades
que tiene sobre la cosa, léase sigue teniendo la disposición jurídica y material sobre la cosa. La
limitación va a ser que no va a poder realizar actos que impliquen un perjuicio a la garantía de
acreedor, es decir, que impliquen una disminución al valor de la cosa. El acreedor hipotecario tiene tres
clases diferentes de facultades:

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 Facultades Conservatorias: Tiene la posibilidad de pedirle al juez que se adopten las medidas
necesarias a efectos de la conservación de su garantía.
 Facultades Restitutorias: Cuando el constituyente ya disminuyo el valor de la garantía, el acreedor
hipotecario tiene la facultad de exigirle el suplemento de hipoteca, es decir, que le otorgue una
hipoteca sobre otro inmueble, una prenda, o cualquier otro tipo de garantía que a mí me equipare la
fuerza de la garantía que tenía antes. Cuando hablamos de fuerza de la garantía no hablamos del
monto de la hipoteca sino del valor del inmueble.
 Facultades Ejecutorias: Sirven para cuando el deudor no tiene nada para ofrecer como suplemento de
hipoteca. Entonces el acreedor tiene la facultad de ejecutar la obligación garantizada como si todos los
plazos estuvieran vencidos. El beneficio esta en no tener que esperar a los vencimientos porque la
garantía ya la perdiste.

OM
Nota al margen: En la práctica lo que sucede es que ningún banco (salvo bancos muy chicos) acepta
una garantía que no sea de primer grado. Además, cuanto menor sea la garantía, mayor van a ser los
intereses, por ejemplo, una garantía en primer grado te puede cobrar 25% de intereses, garantía en
segundo grado 30% de intereses, y así sucesivamente.

Efectos de la hipoteca entre el acreedor hipotecario y un tercero: Vamos a llamar tercero a aquel que si
bien tiene relación con la cosa, no va a ser nuestro deudor original. Esto se puede dar a partir de que

.C
si el deudor original titular de dominio vende la cosa, la dona o fallece y ahora tengo a otra persona
como titular del dominio del inmueble, el acreedor hipotecario tiene el ius persecuendi y puede forzar
la ejecución de la cosa por más de que ahora tenga otro titular. En la práctica se pueden dar dos tipos
de terceros:
DD
 Tercer adquiriente: Técnicamente voy a estar hablando de que una persona es tercer adquiriente si
adquirió el inmueble hipotecado, asumió el pago de la obligación garantizada con el derecho real de
hipoteca y fue aceptado en esta condición ya sea expresa o tácitamente por el acreedor hipotecario. El
deudor original en principio no queda liberado, ocurre lo que se llama como delegación imperfecta
(imperfecta porque no hay liberación), salvo que el acreedor hipotecario expresamente lo libere (ahí si
LA

tendríamos una delegación perfecta). El problema de ser un tercer adquiriente es que voy a estar
obligado al pago de la obligación garantizada con la totalidad de mi patrimonio.
 Tercer poseedor: Técnicamente va a ser considerado tercer poseedor aquel que haya adquirido el
inmueble hipotecado pero no se haya obligado al pago de la obligación garantizada o no haya sido
aceptado para pagar por el acreedor hipotecario. En el caso del tercer poseedor, va a responder
FI

únicamente con la cosa hipotecada. El tercer poseedor no va a responder como deudor, entonces
cuando el acreedor hipotecario inicia la ejecución hipotecaria y se encuentra con que la cosa esta en
manos de un tercer poseedor lo que va a tener que hacer es primero intimar a su deudor, recién una
vez que haya intimado a su deudor y su deudor no haya cancelado la obligación va a poder ir contra el
tercer poseedor. Al tercer poseedor se lo va a intimar para pagar u oponer excepciones. En el caso de


que pague se va a subrogar en los derechos del acreedor y va a poder repeler contra el deudor. Otra
posibilidad que tiene es abandonar, el abandono en el marco de una ejecución judicial implica
presentarse en el juicio con un escrito poniendo a disposición del juzgado el inmueble libre de toda
controversia, en este caso el juez va a nombrar un curador para el inmueble que lo cuide. No es un
abandono ordinario ya que el abandono ordinario implica que el titular deja de tener relación con la
cosa. En cambio en el abandono que se hace en marco de una ejecución judicial el titular no deja de
tener relación con la cosa. Por ejemplo, yo abandono pero el día de mañana no se subasta el inmueble,
entonces me lo restituyen. Otra posibilidad que tiene el tercer poseedor es defenderse oponiendo
excepciones que faculta el código procesal. La última posibilidad que tiene, la menos común, es no
defenderse, simplemente soporta la ejecución.

Tanto el tercer adquiriente como el tercer poseedor son adquirientes del inmueble hipotecado, son los
titulares de dominio actuales. El tercer adquiriente es adquiriente y poseedor y el tercer poseedor es
poseedor y adquiriente. Se los diferencia en nombre por una designación doctrinaria pese a que ambos
son poseedores y adquirientes. Esto de tercer adquiriente y tercer poseedor no se da cuando el

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inmueble se adquirió por expropiación por utilidad pública o por una subasta judicial. Cuando el
inmueble se subasta o se expropia por causa de una utilidad pública, todas las hipotecas van a caer, se
van a extinguir, como condición para que esto suceda se debe citar fehacientemente a todos los
acreedores hipotecarios sobre ese inmueble. Si el acreedor fue correctamente citado, al momento de la
subasta se extingue la hipoteca. En el caso de que haya una hipoteca y se olviden de notificar al
acreedor hipotecario o lo notificaron incorrectamente, la hipoteca no va a estar extinta pero tampoco
se va a dar la nulidad de la subasta, sino que el adquiriente en subasta va a tener la posibilidad de dar
por resuelta la subasta (‘tomá el inmueble, devolveme la plata’).

Extinción del derecho real de hipoteca: Son los causales mediante los cuales la hipoteca deja de existir.
Como la hipoteca es un derecho real accesorio y como todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal,
vamos a tener básicamente dos grupos de causales de extinción de la hipoteca: por un lado las

OM
causales indirectas y por el otro lado causales de extinción directas.

 Causales de extinción indirectas: van a ser aquellas que resulten de la extinción de la obligación
garantizada porque si se extingue la obligación garantizada que es lo principal, se extingue lo accesorio
que es la hipoteca.

 Pago: Es la causal de extinción por excelencia. Pago, extingo la obligación garantizada, se extingue la

.C
hipoteca.
 Cualquier modo de extinción de las obligaciones: Si extingue la obligación garantizada, extingue la
hipoteca.
 Pago por consignación: Es aquel pago que se da cuando el acreedor no quiere aceptar el pago o no lo
DD
puedo ubicar entonces deposito judicialmente la suma que tengo que abonar. El pago por consignación
no extingue la obligación una vez efectuado sino que se extingue recién cuando el acreedor haya
aceptado ese pago o cuando el juez le haya dado fuerza de pago a las sumas depositadas. Como el
pago recién se efectúa en ese momento, la obligación se extingue recién ahí y en ese mismo momento
se extingue la hipoteca.
 Pago por subrogación: En este caso la hipoteca no se va a extinguir sino que vamos a tener a un
LA

acreedor diferente. No se extingue porque no se extinguió la obligación.


 Novación: Implica modificar una obligación y transformarla en otra. En principio, la novación extingue
la hipoteca salvo que las partes pacten que la hipoteca va a pasar a garantizar a la nueva obligación
contraída.
FI

 Causales de extinción directas: van a ser las que propiamente extinguen a la hipoteca en sí misma.

 Renuncia: Un titular de derecho real de hipoteca tranquilamente puede renunciar a la hipoteca, que no
importa renunciar a la obligación garantizada. La renuncia tiene que ser expresa y por escritura
pública. Para la cancelación se termina inscribiendo en el registro.


 Revocación o resolución de los derechos del constituyente: Por ejemplo ‘te devuelvo la plata,
devolveme el inmueble’. En principio hace caer la hipoteca salvo que las partes pacten lo contrario, es
decir, que el pacto retroventa no va a tener efectos retroactivos.
 Destrucción de edificios: Para el profe no es una causal en si misma porque la hipoteca subsiste al
terreno pero para la doctrina sí. En este caso corren las indemnizaciones. La hipoteca sigue constituida
sobre el terreno y las posibles indemnizaciones.
 Confusión: Nadie puede tener un derecho real que sea sobre cosa ajena, sobre una cosa propia. Esto
quiere decir que si yo tengo una hipoteca sobre un inmueble y luego lo compro, la hipoteca se
extingue. La misma persona es titular de derecho real de dominio y titular de derecho real de hipoteca.
 Subasta Judicial: Para que sirva como causal de extinción, el acreedor hipotecario debe haber sido
debidamente citado al juicio.
 Caducidad de la inscripción: La inscripción de la hipoteca caduca a los 35 años. Cuando caduca la
inscripción de una hipoteca deja de estar vigente la inscripción en el registro y como la publicidad es
esencial, si caduco la inscripción es lo mismo decir que no está inscripta, entonces importa una
extinción, lo que no quita que mañana se pueda volver a inscribir. Para que no caduque la inscripción,

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antes de que caduque voy al registro y pido la reinscripción.

Que deje de existir la hipoteca como derecho real no significa que deje de estar inscripta. Para que
deje de estar inscripta hay que hacer la cancelación hipotecaria. A los ojos de la sociedad, si la
hipoteca está inscripta sigue vigente. La cancelación de la hipoteca no va a ser más que ir al registro y
decir que la hipoteca esta extinta y que hay que proseguir con la cancelación del asiento registral, lo
que vendría a ser la contra anotación registral. Hay que tener en cuenta que extinción y cancelación no
es lo mismo. Tenemos 3 vías diferentes de cancelación:

1. Voluntaria: Se da cuando el titular de derecho real de hipoteca firma la escritura de cancelación.


2. Judicial: Se da cuando el titular de dominio no sabía que tenía que hacer la cancelación o se olvido o el
titular de derecho real de hipoteca no quiera firmar la cancelación de forma voluntaria o falleció. Es un

OM
juicio contradictorio, es decir, va a haber un demandado, siempre va a haber dos partes.
3. Caducidad de la inscripción: 35 años si antes no pedí la renovación de la inscripción. Si caduca la
inscripción, no se necesita pedir la cancelación.

También puede darse que la hipoteca nunca haya sido inscripta y si nunca fue inscripta para nosotros
nunca hubo derecho real de hipoteca técnicamente hablando.

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Prenda:
DD
No es un derecho tan común. Hay un caso muy típico de derecho real de prenda que son las casas de
empeño. Las casas de empeño son por ejemplo: voy a un casino, juego toda la plata y quiero seguir
jugando entonces voy a una casa de empeño y dejo mi reloj en garantía de que voy a pagar el
préstamo que me están dando, si consigo plata en el casino luego vuelvo a la casa de empeño, pago y
me llevo mi reloj.
LA

Art. 2219 CCyC: “La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables
o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato
formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero
designado por las partes”. > Este artículo se refiere a la prenda civil. Hay otros tipos de prenda (por
ejemplo: prenda con registro). Si se hace por instrumento privado, para que sea oponible a terceros
FI

tiene que tener fecha cierta. Por más de que es un derecho real de garantía que se ejerce sobre cosa
ajena accesorio a la obligación que garantiza, se ejerce por la posesión. Todos los derechos reales se
ejercen por la posesión menos la hipoteca y la servidumbre.

El acreedor prendario en principio no puede servirse de la cosa, no tengo habilitado el uso y goce de la


cosa, salvo que las partes hayan pactado lo contrario. El acreedor prendario tiene derecho de retención
sobre la cosa hasta tanto le hayan pagado el capital adeudado, los intereses y los gastos de
conservación y mantenimiento de la cosa, pero este derecho de retención no es oponible erga homnes,
solo es oponible al deudor, no es oponible a otros deudores. La ventaja de ser un acreedor prendario
es que, en principio, toda obligación es garantizable por prenda y la posibilidad más fuerte que tiene el
acreedor prendario es (además del derecho de retención) la de ejecutar/subastar la cosa.

Caracteres: Los mismos que de hipoteca menos publicidad, es decir, los caracteres son
convencionalidad, especialidad y indivisibilidad.

Anticresis:

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Es un derecho real que recae sobre cosas registrables, muebles o inmuebles. Con el código de Vélez
solo recaían sobre inmuebles. Si bien es un derecho real de garantía, otorga a su titular (acreedor
anticresista) la posibilidad de uso y goce sobre la cosa y en consecuencia de ello la posibilidad de
percibir los frutos de la cosa e imputarlos al pago o a la cancelación de los intereses y del capital
adeudado. Si con los frutos se cumple obtiene el monto de la obligación, se extingue la obligación y
con ella la anticresis. La diferencia entre la hipoteca y la anticresis es que la hipoteca no se ejerce por
la posesión y me da la posibilidad de forzar la subasta, en cambio la anticresis si se ejerce la posesión y
tengo la posibilidad de percibir los frutos.

Art. 2212 CCyC: “La anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables
individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien

OM
se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda”. > Es un derecho real de garantía,
accesorio, que se ejerce por la posesión.

Art. 2213 CCyC: “Legitimación. Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de
dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo”. > Está incluido el usufructo pese a
que es un derecho real sobre cosa ajena porque el usufructuario por la fuerza de su titulo tiene el uso
y goce de la totalidad de la cosa y tiene derecho a la totalidad de los frutos de la cosa.

.C
Art. 2214 CCyC: “Plazo máximo. El tiempo de la anticresis no puede exceder de diez años para cosas
inmuebles y de cinco años para cosas muebles registrables. Si el constituyente es el titular de un
derecho real de duración menor, la anticresis, se acaba con su titularidad”.
DD
Art. 2215 CCyC: “Derechos del acreedor. El acreedor adquiere el derecho de usar la cosa dada en
anticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputan primero a gastos e intereses y luego al capital, de
lo que se debe dar cuenta al deudor”.

Art. 2216 CCyC: “Deberes del acreedor. El acreedor anticresista debe conservar la cosa. Puede
LA

percibir los frutos y explotarla él mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar el inmueble o utilizar
la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaría. Excepto pacto en contrario, no
puede modificar el destino ni realizar ningún cambio del que resulta que el deudor, después de pagada
la deuda, no puede explotar la cosa de la manera que antes lo hacía. El acreedor
debe administrar conforme a lo previsto por las reglas del mandato y responde de los daños que
FI

ocasiona al deudor. El incumplimiento de estos deberes extingue la garantía y obliga al acreedor a


restituir la cosa al titular actual legitimado”.


Superficie:

El derecho real de superficie tiene dos variantes: que tenga la propiedad de todo lo plantado,
sembrado y cultivado, ahí voy a estar hablando de una propiedad superficiaria y solo en esta variante
voy a tener la posibilidad de otorgar un derecho real de hipoteca; o puede ser que tenga el derecho a
plantar, sembrar y cultivar y ahí no vamos a tener la propiedad superficiaria ni la facultad de
hipotecar.

Art. 2114 CCyC: “El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un
inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del
derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el

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vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título
suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este Título y las leyes especiales”.

Art. 2115 CCyC: “Modalidades. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o


forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado,
forestado o construido. También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o
construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. En ambas modalidades, el
derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo”.

Art. 2116 CCyC: “Emplazamiento. El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble
o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre
construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizontal. La extensión del

OM
inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción,
pero debe ser útil para su aprovechamiento”.

Art. 2117 CCyC: “Plazos. El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de
setenta años cuando se trata de construcciones y de cincuenta años para las forestaciones y
plantaciones, ambos contados desde la adquisición del derecho de superficie. El plazo convenido puede
ser prorrogado siempre que no exceda de los plazos máximos”.

.C
Art. 2118 CCyC: “Legitimación. Están facultados para constituir el derecho de superficie los titulares
de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal”.
DD
Art. 2119 CCyC: “Adquisición. El derecho de superficie se constituye por contrato oneroso
o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse
por usucapión. La prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título”.

Art. 2120 CCyC: “Facultades del superficiario. El titular del derecho de superficie está facultado para
constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la
LA

propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie. El
superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del
terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar como
inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas, durante el plazo del
derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del propietario”.
FI

Art. 2121 CCyC: “Facultades del propietario. El propietario conserva la disposición material y jurídica
que corresponde a su derecho, siempre que las ejerza sin turbar el derecho del superficiario”.

Art. 2122 CCyC: “Destrucción de la propiedad superficiaria. La propiedad superficiaria no se extingue,




excepto pacto en contrario, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el superficiario


construye, nuevamente dentro del plazo de seis años, que se reduce a tres años para plantar o
forestar”.

Art. 2123 CCyC: “Subsistencia y transmisión de las obligaciones. La transmisión del derecho
comprende las obligaciones del superficiario. La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o
abandono, no lo liberan de sus obligaciones legales o contractuales”.

Art. 2124 CCyC: “Extinción. El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia
expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el
no uso durante diez años, para el derecho a construir, y de cinco, para el derecho a plantar o forestar”.

Art. 2125 CCyC: “Efectos de la extinción. Al momento de la extinción del derecho de superficie por el
cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado
o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si el derecho de

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superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales
constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas,
como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. Subsisten
también los derechos personales durante el tiempo establecido”.

Art. 2126 CCyC: “Indemnización al superficiario. Producida la extinción del derecho de superficie, el
titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El
monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de
superficie, o en acuerdos posteriores. En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la
indemnización, se toman en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante
los dos últimos años, descontada la amortización”.

OM
Art. 2127 CCyC: “Normas aplicables al derecho de superficie. Son de aplicación supletoria las normas
relativas a las limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes
hayan pactado al respecto en el acto constitutivo”.

Art. 2128 CCyC: “Normas aplicables a la propiedad superficiaria. Si el derecho de superficie se ejerce
sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el
caso de propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre

.C
cosas inmuebles en tanto sean compatibles y no estén modificadas por las previstas en este Título”.
DD
Acciones Reales:

Cuando vimos acciones posesorias dijimos que el código instrumentaba una especie de doble sistema
de defensa, primero se encuentran las acciones posesorias que son el medio más expeditivo ya que se
tramitan por la via del sumarísimo y trataban sobre el hecho de la posesión, de la tenencia. Y por otro
lado tenemos las acciones realesque tramitan por la via del ordinario que tiene plazos más largos y
LA

mayor amplitud probatoria (la prueba más importante es la probación de titulo) y donde se discute
quien es titular de un derecho real. Es decir, yo para iniciar una acción real tengo que si o si ser titular
de un derecho real. Básicamente todos los titulares de derechos reales tienen alguna acción real a su
favor ante cualquier tipo de afectación. Las acciones reales son imprescriptibles.
FI

Art. 2247 CCyC: “Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y
libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Las acciones reales legisladas
en este Capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. Las acciones reales
son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva”. > Con el
código de Vélez teníamos 3 acciones reales: reivindicatoria, confesoria y negatoria, y con el código


nuevo se agrega una mas que es la de deslinde.

Art. 2248 CCyC: “Finalidad de las acciones reales y lesión que las habilita. La acción reivindicatoria
tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde
ante actos que producen el desapoderamiento. La acción negatoria tiene por finalidad defender la
libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una
turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro
derecho inherente a la posesión. La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del
derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro
derecho inherente a la posesión. Las acciones reales competen también a los titulares del derecho
de hipoteca sobre los inmuebles cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de
ejercer los derechos inherentes a la posesión”.

Suponiendo que soy titular de dominio (derecho real más amplio, el que me otorga más facultades) de
un reloj, me despojan e inicio la acción real reivindicatoria para que me restituyan la cosa. Puede

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ocurrir que yo no tenga posibilidad de recuperar la cosa. Hay veces que no queda otra opción a una
indemnización. Art. 2250 CCyC: “El actor puede optar por demandar el restablecimiento del derecho
real u obtener la indemnización sustitutiva del daño. Si opta por el restablecimiento de su derecho,
puede reclamar el resarcimiento complementario del daño. Si opta por obtener la indemnización
sustitutiva del daño, pierde el derecho a ejercer la acción real”. > La indemnización sustitutiva del daño
es algo que Vélez ya preveía pero el nuevo código da la opción de optar. En cualquiera de los dos
casos, si opta por el restablecimiento del derecho u obtener la indemnización sustitutiva, también va a
poder pedir una indemnización complementaria por los daños y perjuicios ocasionados.

Acción Confesoria:

(Defiende la plenitud en el ejercicio de los derechos reales)

OM
Art. 2264 CCyC: “Legitimación Pasiva. La acción confesoria compete contra cualquiera que impide los
derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres activas”. > Derechos
inherentes a la posesión son las restricciones y limites al dominio y las servidumbres activas. Lo que
dice el código es que esta acción funciona cuando no me estén respetando alguna restricción o límite al
dominio o cuando me estén impidiendo o dificultando el ejercicio de una servidumbre. Cualquier titular
de servidumbre, ya sea real o personal, está legitimado para iniciar una acción confesoria. Entonces,

.C
cualquier titular de un derecho real que se ejerza por la posesión (es decir, quienes tienen derecho de
poseer) y los titulares de servidumbres están legitimados para iniciar una acción confesoria cuando se
dificulte o se impida el ejercicio de su derecho real. También va a estar legitimado el acreedor
hipotecario ante la inacción del titular del derecho frente a una afectación o una lesión a los derechos
DD
inherentes a la posesión. El acreedor hipotecario está legitimado porque tiene facultades para
conservar el valor de la cosa para procurar que la cosa no disminuya su valor porque el valor de la cosa
es lo que le da fuerza a su garantía. El acreedor hipotecario no va a estar legitimado si impide o
dificulta el ejercicio de una servidumbre personal porque en el caso de que se subaste el inmueble la
servidumbre personal se va a extinguir.
LA

Si bien la acción confesoria nos dice el código que defiende la plenitud de los derechos reales, hay que
tener en cuenta que a veces está en juego la existencia de un derecho real de servidumbre porque las
servidumbres se extinguen por el no uso durante 10 años, entonces si me impiden el uso por 10 años
tengo la acción confesoria. Por uno u otro motivo todos los derechos reales están amparados en esta
acción ya que abarca los derechos reales que se ejercen por la posesión, la hipoteca y la servidumbre.
FI

Art. 2265 CCyC: “Prueba. Al actor le basta probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su
servidumbre activa si se impide una servidumbre; y su derecho de poseer el inmueble si se impide
el ejercicio de otros derechos inherentes a la posesión; si es acreedor hipotecario y demanda frente a
la inacción del titular, tiene la carga de probar su derecho de hipoteca”. > Lo primero que voy a tener


que probar, lo más importante, es la legitimación, esto es ser titular del derecho real. En el caso de ser
un titular de un derecho real de hipoteca además de probar mi titularidad de acreedor hipotecario
también voy a tener que probar la legitimación del constituyente de la hipoteca, es decir que me la
haya otorgado el titular de dominio de la cosa, y en el caso de que haya una afectación a una
servidumbre real también voy a tener que acreditar su existencia. En segundo lugar voy a tener que
probar la lesión, es decir el motivo por el cual inicio la acción confesoria. En tercer lugar, quien es el
autor de la lesión. Y en el caso de pedir una indemnización complementaria, también voy a tener que
probar los daños.

Acción Negatoria:

(Defiende la libertad en el ejercicio de los derechos reales)

Art. 2262 CCyC: “Legitimación pasiva. La acción negatoria compete contra cualquiera que impida el
derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre él alguna

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servidumbre indebida. Puede también tener por objeto reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de
un derecho real”. > La acción negatoria tradicionalmente se dice que compete para los mismos casos
para los que compete la reivindicatoria pero si la afectación es menor. La reivindicatoria va para
cuando hay despojo, desapoderamiento, entonces si la lesión es menor implica una turbación, una
molestia en el uso y goce. En definitiva la acción negatoria va a funcionar en el caso de las turbaciones
en sentido amplio, es decir, molestias en el uso y goce. El artículo dice “aunque sea el dueño del
inmueble” esto tiene sentido para los derechos reales sobre cosa ajena, ya que por más de que sea
otra persona la dueña del inmueble, el uso y goce le pertenece a otra persona. Este artículo menciona
el tema de la servidumbre porque el caso típico de la acción negatoria es cuando un sujeto se arroga
indebidamente una servidumbre, esto es utilizar una servidumbre que legalmente no existe.

Legitimados: Todos los titulares de derechos reales que se ejerzan por la posesión (léase los que

OM
tienen derecho de poseer) y el acreedor hipotecario en el caso de inacción por parte del titular del
derecho real para defender el valor de la fuerza de su garantía.

Art. 2263 CCyC: “Prueba. Al demandante le basta probar su derecho de poseer o su derecho de
hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto a la servidumbre que se le quiere
imponer o que no está constreñido por el pretendido deber inherente a la posesión”. > En primer lugar
se prueba la legitimación, es decir, la titularidad del derecho. En el caso de ser un titular de un derecho

.C
real de hipoteca además de probar mi titularidad de acreedor hipotecario también voy a tener que
probar la legitimación del constituyente de la hipoteca. No se necesita probar el hecho negativo de que
no existe una servidumbre porque se presume que el dominio es perfecto, en este caso el demandado
debería probar que existe. Se tiene que probar también el daño, es decir, la molestia en el uso y goce.
DD
También probar quien realiza estos actos de molestia, con la finalidad de determinar a quién va a
castigar el juez. Y en el caso de pedir una indemnización complementaria, también voy a tener que
probar los daños.
LA

Acción Reivindicatoria:

(Defiende la existencia en el ejercicio de los derechos reales)

Procede ante el desapoderamiento, el despojo, para recuperar la cosa.


FI

Legitimación Activa: Todos los titulares de derechos reales que se ejerzan por la posesión. El acreedor
hipotecario en este caso a raíz de la letra del código uno podría decir que estaría también legitimado
pero en la practica en realidad se dice que no está legitimado porque en primer lugar carecería de
interés ya que como todo titular de un derecho real tiene el ius persecuendi, es decir, puede perseguir


la cosa en manos de quien se encuentre y en segundo lugar, en el caso de que se dé lugar a la acción
reivindicatoria no habría a quien darle la cosa ya que la hipoteca no es un derecho real que se ejerza
por la posesión, sería una acción improcedente.

Legitimación Pasiva: Los derechos reales son oponibles erga homnes. Hay un principio que viene del
derecho romano que dice la acción reivindicatoria procede “a favor del propietario no poseedor contra
el poseedor no propietario”. Esto quiere decir que procede a favor del titular del derecho real que se
ejerce por la posesión y que no posee la cosa en su poder, contra quien tiene la cosa en su poder y no
es titular del derecho real.

Objeto: Todas las cosas que son susceptibles de ser poseídas ya sea muebles o inmuebles. La acción
reivindicatoria puede tener como objeto la totalidad de la cosa o solo una parte materialmente
determinada. Cuando tenemos una universalidad de cosas el código nos dice que no vamos a necesitar
iniciar una acción reivindicatoria por cada cosa individualmente sino que vamos a poder iniciar una
única acción reivindicatoria con la única condición de que todas las cosas sean de titularidad de la

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misma persona.

Proceso: Cuando inicio una demanda de reivindicación básicamente pueden ocurrir dos cosas: Puede
ocurrir que yo inicie la demanda y que el sujeto demandado sea el poseedor actual de la cosa; O
puede ocurrir que yo este iniciando la demanda y que el sujeto demandado sea el tenedor de la cosa.

 Demanda contra el poseedor actual de la cosa, supuestos:

 Inicio la demanda contra quien me despojo.


 El demandado recibió la cosa por parte del reivindicante de forma voluntaria, léase la parte actora en
algún momento le otorgo la cosa al demandado, pero lo hizo en virtud de un acto que fue nulo o
anulable. Cuando se decide la nulidad de un acto las cosas deben volver a su estado anterior.

OM
Cuando el demandado contesta la demanda puede ocurrir que reconozca la posesión o la niegue. En el
caso de que la niegue, la parte actora va a tener que acreditar que el demandado es el poseedor actual
en la demanda.

 Demanda contra un tenedor, supuestos:

.C
 El tenedor posee en nombre del reivindicante, es decir, del demandante. Es el único caso donde una
demanda contra un tenedor por parte del reivindicante puede ser triunfante.
 El tenedor posee la cosa a nombre de un tercero. En la práctica se inicia la demanda convencido de
que se dirige contra el poseedor y en realidad es un mero tenedor. Cuando el tenedor recibe la
DD
demanda puede ocurrir que conteste demanda y diga que él es tenedor en nombre de un poseedor y
en este caso se redirige la demanda al poseedor y se desliga al tenedor. También puede ocurrir que el
tenedor no manifieste que él no es poseedor, en este caso el problema que se da es que la demanda
continúa contra el tenedor, en este caso el juez va a condenar al tenedor a que restituya la cosa pero
acá se da un inconveniente y es que la sentencia no le va a ser oponible al poseedor (se entiende que
por más de que no le es oponible, le interrumpe el plazo de la prescripción) y este después va a poder
LA

iniciar una acción posesoria y tal vez una acción real. Luego, le voy a iniciar yo una acción
reivindicatoria.

Reivindicación de cosas muebles no registrables: El régimen jurídico de las cosas muebles (art. 1895
CCyC) dice que hay que se poseedor de buena fe, que la cosa mueble no registrable no tiene que ser
FI

ni hurtada ni perdida y que si el que la intenta reivindicar es el legitimo propietario tiene que tener
titulo oneroso. Con este régimen se puede repeler cualquier acción incluso ante el legítimo propietario.
Para la reivindicación de las cosas muebles se usa ‘la otra cara’ de este régimen. Una cosa mueble no
registrable va a ser reivindicable si el poseedor actual es de mala fe, si la cosa mueble es hurtada o
perdida o si la cosa fue adquirida a título gratuito y el reivindicante es el legítimo propietario. Ya con


que tenga uno de estos tres requisitos procede la acción. El limite a esto, cuando no se cumplan con
uno de los tres requisitos, es la usucapión. Es decir, si adquiero la cosa por usucapión ya no es
reivindicable. Art. 2259 CCyC: “Derecho a reembolso. Si se reivindica un objeto mueble no registrable
robado o perdido de un poseedor de buena fe, éste no puede reclamarle al reivindicante el precio que
pagó, excepto que el objeto se haya vendido con otros iguales en una venta pública, o en casa de
venta de objetos semejantes, o por quien acostumbraba a venderlos. Si se trata de una cosa mueble
registrable robada o perdida, y la inscripción registral se obtiene de buena fe, el reivindicante debe
reintegrar al reivindicado el importe abonado. En caso de reembolso, el reivindicante tiene derecho a
repetir el pago contra el enajenante de mala fe”.

Reivindicación de cosas inmuebles: En materia de inmuebles rige el principio Nemo Plus Iuris y significa
que yo no puedo transmitir un derecho real mayor al que tengo sobre una cosa. Esto nos puede
conducir a la diabólica probatio, es decir, tener que llegar hasta el primer titular de dominio para saber
si es válido. El primer límite que voy a tener para frenar la diabólica probatio es la prescripción
adquisitiva. El código instrumenta diferentes mecanismos para favorecer el tráfico negocial y la

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seguridad jurídica. Si bien el principio es Nemo Plus Iuris, hay algunas presunciones, limitaciones y
excepciones que nos van a facilitar la prueba de nuestro titulo. La acción va siempre contra el poseedor
actual.

 Casos en los que si va a proceder la reivindicación de cosas inmuebles:

1. Cuando el demandado, es decir el poseedor actual, tuvo la cosa por despojo contra el reivindicante.
2. El demandado obtuvo la posesión de la cosa en virtud de un acto nulo o anulado.
3. En el caso de que la cosa se encuentre en manos de un tercer adquiriente de buena fe que adquirió de
un enajenante de buena fe a título gratuito.

 Caso en el que no va a proceder la reivindicación de cosas inmuebles: En el caso de que la cosa se

OM
encuentre en manos de un tercer adquiriente de buena fe que adquirió de un enajenante de buena fe
a título oneroso no procedería la acción (art. 392 CCyC). Los requisitos para poder ampararnos en
el artículo 392 CCyC son:

 Ser un subadquirente es decir una persona ajena al acto nulo;


 Tener buena fe, que en ciertos casos tiene que ver con haber hecho el estudio de titulo;
 Tiene que ser a titulo oneroso;

.C
 Tiene que haber un acto nulo o anulado entre los antecedentes pero si el vicio es ostensible puede
llegar a ser optativo de la buena fe;
 Como último requisito tenemos que entre los antecedentes no tiene que figurar un titulo o documento
materialmente falsificado.
DD
No importa la buena o mala fe del enajenante, el foco esta en el tercer adquiriente.

Prueba: Lo primero que voy a tener que probar es mi título como propietario de un derecho real.
Hablamos de titulo como ‘acto jurídico valido’ pero al ser materia inmueble, ese título va a ser un titulo
en sentido material, es decir, la escritura pública. Vélez ya en su código preveía un sistema de 4
LA

presunciones que había tomado de otro autor y el código actual siguió con este sistema que nos va a
facilitar la materia de prueba en la acción reivindicatoria. Art. 2256 CCyC: “Prueba en la reivindicación
de inmuebles. Respecto de la prueba en la reivindicación de cosas inmuebles, se observan las reglas
siguientes: a) si los derechos del actor y el demandado emanan de un antecesor común, se presume
propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obligación anterior,
FI

independientemente de la fecha del título; b) si los derechos del actor y el demandado emanan de
diferentes antecesores, el título del reivindicante posterior a la posesión del demandado, es insuficiente
para que prospere la demanda, aunque el demandado no presente título alguno; c) si los derechos del
actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el título del reivindicante es anterior a
la posesión del demandado, se presume que este transmitente era poseedor y propietario de la


heredad que se reivindica; d) si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes
antecesores, sin que se pueda establecer cuál de ellos es el verdadero propietario, se presume que lo
es el que tiene la posesión”.

1. Si los derechos del actor y el demandado emanan de un antecesor común, se presume propietario
quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obligación anterior, independientemente
de la fecha del título:

Esto quiere decir que va a ganar la demanda quien primero haya sido puesto en posesión de la cosa ya
que el primero fue quien tuvo el titulo + el modo. El segundo solo tuvo el titulo. Ignorando la
obligación anterior significa que tiene que haber tenido buena fe, es decir, vos compraste sin saber que
la cosa ya había sido vendida.
2. Si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, el título del reivindicante
posterior a la posesión del demandado, es insuficiente para que prospere la demanda, aunque el

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demandado no presente título alguno:

Esto refiere a que si un titulo es posterior a la puesta en posesión de otra persona, este título es
insuficiente ya que tampoco tendría titulo y modo.
3. Si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el título del reivindicante
es anterior a la posesión del demandado, se presume que este transmitente era poseedor y propietario
de la heredad que se reivindica:

Este supuesto es al revés del anterior. El demandado prueba que entro en posesión con posterioridad
al título del actor. Como el actor tiene el titulo anterior a la posesión del demandado, el actor tuvo la
posibilidad de tener el modo, es decir la tradición, y se presume que el transmitente del mismo era
poseedor y propietario. Esta presunción sirve para, por más de que yo no pueda acreditar que se me

OM
hizo la tradición, probar que mi antecesor era el poseedor y el propietario.

Hay quienes consideran que si el demandado no presenta ningún título no estaría facultado para
cuestionar el titulo de la parte actora. Otra parte de la doctrina considera que si está facultado ya que
es una presunción iuris tantom, es decir, que permite prueba en contrario.
4. Si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, sin que se pueda
establecer cuál de ellos es el verdadero propietario, se presume que lo es el que tiene la posesión:

.C
Esta presunción no tiene mucho sentido ya que existe el registro de la propiedad de inmuebles, se
daba en el código de Vélez. Este inciso dice que si ambos presentan titulo en apoyo a su postura pero
ninguno logra probar un mejor derecho se presume que el mejor derecho lo tiene quien tenga la
DD
posesión actual, léase hay rechazo de demanda ya que la posesión actual la va a tener el demandado.
El tema con este supuesto es que la sentencia que se dicte no hace cosa juzgada, esto quiere decir que
si el día de mañana se juntan más pruebas y se inicia otro juicio y así sucesivamente, esto se termina
cuando alguno de los dos logre probar un mejor derecho o por la usucapión. La demanda en el caso de
ser desestimada no interrumpe el plazo de la usucapión. Actualmente con el registro de la propiedad es
muy claro quiénes son los antecesores.
LA

Lo que más importa en un juicio no es la situación real sino lo que se puede probar.

Acción de Deslinde:
FI

No estaba en el código de Vélez, fue incorporada en el nuevo código civil y comercial. Es una acción
real novedosa.

Art. 2266 CCyC: “Finalidad de la acción de deslinde. Cuando existe estado de incertidumbre acerca
del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos, la acción de


deslinde permite fijarla de manera cierta, previa investigación fundada en títulos y antecedentes, y
demarcar el límite en el terreno. No procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando no existe
incertidumbre sino cuestionamiento de los límites.” > Entonces la finalidad de la acción de deslinde es
que se investiguen los límites confusos y se delimite la línea divisoria de los inmuebles. En la acción de
deslinde siempre vamos a tener un actor y un demandado. En el caso de que los vecinos se pongan de
acuerdo de por donde pasa la línea divisoria ni hacen juicio, directamente se presentan en catastro y
dicen por donde va a pasar.

Requisitos:

1. Tiene que ser inmuebles que no estén construidos y no debe haber objetos que determine la línea
divisoria. En el caso de que exista algún objeto que sobrepase los límites divisorios ya hablaríamos de
una acción reivindicatoria.
2. Tiene que tratarse de inmuebles continuos. Es decir, los inmuebles deben estar pagados.
3. Los inmuebles deben pertenecer a distintos propietarios.

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4. El limite debe ser confuso, es decir, no debe haber nada que me permita diferenciar donde empieza un
inmueble y donde empieza el otro.

Legitimación Activa: Básicamente van a estar legitimados todos los titulares de derechos reales. Por
ejemplo, en el caso de ser acreedor hipotecario a mi me conviene que el inmueble sea lo más grande
posible, si yo soy titular de un derecho real de servidumbre necesito saber hasta dónde es el alcance
del inmueble del cual yo me puedo servir.

Legitimación Pasiva: Únicamente contra el titular del inmueble vecino. Si bien se va a citar a los
restantes titulares de derechos reales sobre cosa ajena del inmueble vecino, lo cierto es que el
legitimado pasivo es el titular del inmueble vecino porque la demanda en definitiva lo que va a
determinar es cuál es el tamaño de cada uno de los inmuebles.

OM
Caso Práctico: En la práctica se podría dar por ejemplo que tengamos dos fundos rivereños (con un rio en el
medio), mientras tengan el rio de por medio el límite de los inmuebles va a estar claro pero suponiendo que el
rio se fuera secando y ya no exista, entonces el limite estaría confuso y se podría iniciar tranquilamente una
acción de deslinde. En Capital Federal es muy difícil que se dé un caso de acción de deslinde ya que el catastro
es muy prolijo. En las provincias del interior podría llegar a pasar.

.C
DD
LA
FI


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