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Resumen FINAL para Derecho Civil


Resumen de Derecho Civil – 1er parcial
Unidad 1: El Derecho
Derecho en general: concepto de derecho
• Según Llambías-Renard: El Derecho es un orden social justo.
• Según Benjamín Pérez: Es el ordenamiento de la vida social, ajustado a las características
propias de la conducta humana, que toma al hombre como realmente es (criatura racional,
con inteligencia y voluntad), tratando de satisfacer los fines humanos con sujeción a la
moral.
• Etimológicamente: proviene del latín “directum”: dirigido hacia un algo.
• Carlos Cossio: “Derecho es la conducta humana en interferencia subjetiva” La relación

jurídica
 Es el vínculo que une a dos o más personas respecto de bienes o intereses.
 Es estable y orgánicamente regulada por el Derecho, en la cual existen derechos y
obligaciones recíprocos.

Elementos:

• Sujeto: puede ser activo (titular del derecho subjetivo) o pasivo (titular del deber jurídico).
• Objeto: bienes, cosas y servicios personales.
o En presencia del Derecho Personal: el sujeto pasivo tiene la obligación de dar, hacer
o no hacer.
o En presencia del Derecho Real: la suma de facultades las tiene el titular.  Causa:
es el hecho que comienza la relación jurídica.
La Relación jurídica se divide en:
Derechos Personales Derechos Reales
Existe un sujeto activo (acreedor).
•  Se ejerce directamente sobre la cosa.
Existe un sujeto pasivo (deudor).
•  Solo un sujeto y un objeto.
• Un objeto.  El Derecho Real es de propiedad.
(Derechos creditorios o intelectuales).
Derecho objetivo y subjetivo
 Derecho Objetivo es el
• conjunto de leyes y normas jurídicas
• de una comunidad
• en un momento dado.
• Son establecidas por el Estado.
 Su objetivo es lograr una convivencia basada en la justicia.
 El Derecho Subjetivo
• es la facultad de obrar,

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• de gozar de una cosa,


• de exigir a otra persona una determinada conducta,
• con la finalidad de satisfacer intereses humanos justos y honestos,  dignos de
tutela jurídica.

Derecho natural y derecho positivo


• Derecho Natural:
 es el conjunto de reglas
 que nacen de la razón o naturaleza humana.
 Están en todos los lugares y tiempos.
 Establecen los grandes principios de las sociedades.
 Funcionan aún cuando algún Estado los negase a través de su legislación.
 Derecho Positivo:
o son el conjunto de normas jurídicas escritas, o
dictadas por el Estado o que funcionan en un lugar y
tiempo determinado.
o Son obligatorias o y ante su incumplimiento existe
una sanción legal.

Ramas del derecho positivo: derecho público y derecho privado


 El Derecho público es una rama del Derecho que regula las relaciones entre el Estado y
los particulares.
 Está destinado a proteger el interés general.
 El Derecho privado es otra rama del Derecho destinado a regular las relaciones entre
particulares o entre particulares y el Estado (cuando éste actúa como un particular). 
Su objetivo es la tutela de los intereses particulares.

El Derecho público está dividido en:

• INTERNO:
o Derecho constitucional: organiza las atribuciones y deberes del Estado en sí mismo y
en relación con los gobernados.
o Derecho administrativo: organiza cómo funciona la Administración Pública.
o Derecho penal: determina la sanción de los hechos que ponen en peligro la
subsistencia de la sociedad.
o Derecho tributario: rige los tributos e impuestos a pagar.
• EXTERNO:
o Derecho internacional público: rige la relación de los Estados entre sí y con los
organismos multinacionales.

El Derecho privado se divide en:

• INTERNO:
o Derecho civil: rige a la persona con los particulares y con el Estado, cuando éste
actúa como un particular más.

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o Derecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes y las consecuencias de los
actos comerciales.
o Derecho laboral: rige las relaciones entre empresarios y trabajadores.
o Derecho agrario: rige las relaciones rurales.
• EXTERNO:
o Derecho internacional privado: rige las relaciones entre 2 personas de Estados
distinto.

1. Derecho Civil: concepto y evolución respecto a su contenido. Código civil y comercial:


concepto. Codificación.

Derecho Civil: concepto


Derecho Civil es el derecho que rige a la persona considerada en sí misma o en su relación con sus
semejantes y con el Estado, cuando éste actúa como un particular más.

Derecho Civil: Evolución respecto a su contenido.


El derecho civil actual encuentra sus raíces más profundas en el Derecho Romano. Incluye desde las
XII Tablas (451 a 449 a. C.) hasta la elaboración del Corpus Iuris Civile por mandato del emperador
Justiniano (529 a 533 d. C.). Las XII Tablas contenían fórmulas procesales para casos previstos y
enumeraban los derechos de los ciudadanos romanos. La compilación justiniana fue el proceso de
unificación de leyes más importante de Roma.

Luego de la caída de Roma, se generan las leyes “romano-bárbaras”.

La “recepción” del derecho romano se dio principalmente en los territorios de Alemania, Francia,
España e Italia.

El derecho romano se difunde por factores políticos, por el conocimiento del derecho Justiniano y
por la creación del derecho canónico.

Código civil y comercial: concepto


El Código Civil y Comercial de la Nación es el cuerpo legal que reúne, desde 2015, las bases del
ordenamiento jurídico en material civil y comercial en Argentina.

En la segunda mitad del siglo XIX era necesario reemplazar la antigua legislación española, con la
finalidad de obtener la unidad nacional. En 1864 el Presidente Mitre encargó por decreto a Vélez
Sarsfield redactar un nuevo proyecto de Código Civil, que fue promulgado años después y entró en
vigencia el 1º de Enero de 1871.

En el año 2011, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner encarga un proyecto de un nuevo código
civil unificado con el derecho comercial a una Comisión integrada por 3 jueces de la Corte Suprema.

El nuevo código recoge los avances de la doctrina, jurisprudencia y legislación argentina, en especial
de la reforma constitucional de 1994. Establece una comunidad de principios entre la Constitución
Nacional, el derecho público y el derecho privado.

Codificación

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La codificación es el último paso en la evolución de la presentación de leyes civiles. Las ventajas de la


codificación son que favorece su conocimiento, interpretación, aplicación y enseñanza. Sus
características son:
• Único: es un cuerpo único, sancionado, publicado y declarado obligatorio por el Estado en un
solo momento, donde están todas las normas concernientes a la rama del Derecho destinada.
• Homogéneo: Es una ley que trata una sola materia o un solo conjunto de ellas.
• Exclusivo: No existen normas de esa materia fuera del código.
• Sistemático: las materias tratadas tienen una exposición ordenada y coherente, conforme a
un método.

Derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple: concepto y distinción


• El Derecho Subjetivo es la facultad de obrar, de gozar de una cosa, de exigir a otra persona
una determinada conducta, con la finalidad de satisfacer intereses humanos justos y
honestos, dignos de tutela jurídica.
• Un interés legítimo es un caso en el que la persona no pretende la satisfacción inmediata de
un interés propio, aunque puede beneficiarla, porque su pretensión es que se cumplan con
los principios de legalidad que encuadran la situación.
o Por ejemplo: “supongamos que existe un régimen de concursos para ingresar a la
carrera docente; cualquier aspirante tiene la posibilidad de reclamar que ese régimen
se respete, lo cual no quiere decir que tenga “derecho” al cargo docente, sino sólo a
participar del concurso.”
• Un interés simple es un caso en el que la persona pretende que se cumpla la legalidad en un
acto jurídico, sin tener ningún tipo de beneficio.

Diferencia:

• Derecho subjetivo: la persona busca un beneficio.


• Interés legítimo: no busca un beneficio, pero puede llegar a tenerlo.  Interés
simple: no tendrá ningún beneficio.

Derechos individuales homogéneos


Hace referencia a los derechos de incidencia colectiva, art 14:

• “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.”

• Su objeto es la tutela de un bien colectivo e indivisible  que pertenece a toda la


comunidad,  sin exclusión alguna.

Teoría del abuso del derecho: concepto


La teoría del abuso del derecho supone el ejercicio de un derecho que se tiene (“dentro” de los
límites legales), aunque se ejerce “fuera” de los límites de la buena fe y la lealtad.

(Teoría del abuso del derecho): evolución

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Durante el siglo XIX (19), el ejercicio de los derechos subjetivos era absoluto (fue la plena gloria del
liberalismo individualista). El art 1071 del viejo Código regía por la frase: “la ley puede ser
inequitativa, pero es la ley”.

A principios del siglo XXI (21) por un nuevo pensamiento filosófico, ideas sociales y cristianismo; se
comenzó a diferenciar el “uso” del “abuso” en el ejercicio de un derecho. No puede ser ejercido de
mala fe, irregularmente, perjudicando al prójimo.

En nuestro Derecho: la teoría fue implantada en el artículo 35 en Constitución Nacional de 1949


(Perón), pero luego fue derogada, aunque los jueces la siguieron aplicando. Fue reimplantada con ley
17.711 para el Código Civil.

(Teoría del abuso del derecho): requisitos


1. Un derecho que se tiene legalmente para ser ejercido.
2. Ejercer el derecho de forma contraria para lo que fue previsto o las reglas morales.

Es abusivo si se elige el camino más dañino para ejercer un derecho, existiendo otros caminos menos
perjudiciales para el sujeto.

3. Parte de la doctrina considera un tercer requisito: que se produzca un daño grave.

No es necesario que se pruebe la mala intención o culpa del que causó el abuso.

(Teoría del abuso del derecho): efectos


• Si no se ejerció, pero se pretende hacerlo: el juez puede realizar modificaciones o llamar a las
partes para eliminar los aspectos abusivos (el juez puede hacer lo necesario para evitar sus
efectos).
• Si ya se ejerció: se trata como acto ilícito. Autor es responsable por daños y perjuicios
(reponer al estado de hecho anterior fijando una indemnización).

El ejercicio continuo de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal NO debe


constituir un acto ilícito.

La ley no acepta el ejercicio abusivo de los derechos. Es abusivo: contraria a los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites de la buena fe, moral y costumbre.

Abuso de posición dominante


La posición dominante es la que ejerce una empresa cuando tiene la posibilidad de un
comportamiento independiente y está en condiciones de actuar sin tener en cuenta a los
competidores, proveedores o los compradores. Existe abuso cuando falsea la competencia o
perjudica a los demás

Se aplican los principios de buena fe y abuso del derecho cuando se abusa de una posición
dominante en el mercado.

Intereses difusos
Suelen llamarse “Derechos de incidencia colectiva”. Presuponen:

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• La existencia de un conjunto indeterminado de personas que no necesariamente están


vinculadas entre sí por una relación jurídica.
• El objetivo común radica en la posibilidad de gozar de valores sociales.
Se basan en principios de solidaridad y responden a necesidades comunes de grupos humanos. Su

objeto son la tutela de un bien colectivo e indivisible que pertenece a toda la comunidad.

El art 14 dice: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda
afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.” Teoría de los
actos propios
Es una doctrina que considera que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Funciona cuando un
sujeto quiere ejercer o negar un derecho que es contradictorio con una conducta anterior. Sus
requisitos son:

• Una relación o situación jurídica preexistente.


• Una conducta (expresa o tácita) jurídicamente relevante, eficaz y vinculante.
• El ejercicio por el mismo sujeto y la misma relación jurídica, de un hecho que sea
contradictorio con la conducta anterior.

La apariencia jurídica
Debe subsistir el derecho adquirido de buena fe en razón de una apariencia (realidad exterior visible)
de la existencia de un derecho anterior. El que ha contratado con una persona que presenta todas las
apariencias razonables de tener un derecho, no debe ser despreciado.

Puede ser aplicada como un principio general para regular situaciones no especificadas en la ley.

Unidad 2: Fuentes del derecho. La Ley


PUNTO 1
Fuentes y aplicación del derecho.
La palabra fuente significa el lugar de dónde proviene algo.
Las fuentes del derecho hacen referencia a cómo nace el Derecho que está vigente en un lugar y
tiempo determinado.
Clasificación de las fuentes del derecho.
Teóricamente, las fuentes pueden clasificarse en:
1. Fuentes formales: son las fuentes que tienen autoridad y son obligatorias según el
ordenamiento jurídico. Existen 2 fuentes formales:
a. La ley.
b. La costumbre.
2. Fuentes materiales: su autoridad y su obligatoriedad no nace del mismo ordenamiento
jurídico, pero pueden generar y fortalecer la aparición de normas jurídicas. Existen 2 fuentes
materiales:
a. La jurisprudencia.
b. La doctrina.
Según el Código Civil y Comercial, las fuentes son:

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1. Las leyes aplicables.


2. La Constitución Nacional.
3. Los tratados de Derechos Humanos.
4. Los usos, prácticas y costumbres (mientras no estén en contra de la ley).
Siempre se toma en cuenta la finalidad de la norma.
Interpretación.
La ley se interpreta teniendo en cuenta:
• Sus palabras.
• Sus finalidades.
• Las leyes análogas (son leyes parecidas que sirven para el caso).
• Las disposiciones que surgen de los tratados de Derechos Humanos.
• Los principios y valores jurídicos.
Deber de resolver.
Según el Código, el juez debe resolver los asuntos que:
• Corresponden a su jurisdicción.
• Con una decisión razonablemente fundada. PUNTO 2.
La ley como fuente del derecho.
La ley es un precepto común, justo, estable y lo suficientemente promulgado.
Es de carácter obligatorio.
La ley no se limita a dar consejos, sino que establece la obligatoriedad.
Ante un incumplimiento de una obligación, recae una sanción.
Otras fuentes.

Ámbito subjetivo de las leyes.


Las leyes son obligatorias para TODOS los que habitan el territorio de Argentina, sean:
1. Ciudadanos o extranjeros.
2. Residentes, domiciliados o transeúntes (residente es que esta por un tiempo, domiciliado
es que vive aquí y tiene domicilio. Transeúnte significa que está de paso, por ejemplo, de
vacaciones).
PUNTO 3.
Clasificación de las leyes.
La ley en sentido material y en sentido formal:
1. En sentido material:
a. es la norma general y obligatoria que emana de una autoridad competente.
b. Está incluida la Constitución Nacional, los tratados incorporados al derecho interno
de la Constitución y las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
c. Estas leyes son supremas y por ello las provincias están obligadas a adecuarse a ellas.
2. En sentido formal:
a. Es toda norma que surge desde el Congreso de la Nación, conforme al mecanismo
establecido.

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b. Pueden coincidir el sentido material y en sentido formal. Leyes imperativas y


supletorias.
1. Ley imperativa: es la que excluye o elimina la voluntad privada.
2. Ley supletoria: es la que respeta la iniciativa y voluntad de los particulares. Sólo regula
algunos aspectos o reconoce la voluntad.
Leyes de fondo y de forma
1. Leyes de fondo: establecen derechos y obligaciones.
2. Leyes de forma: establecen la forma para cumplir con la ley de fondo.
Formación de las leyes: sanción.
 La sanción es el acto en el que el Poder Legislativo (Congreso) aprueba un proyecto de ley.
 Todavía no puede considerarse que es una ley ya que necesita la aprobación del Poder
Ejecutivo.
 La sanción del proyecto de ley debe seguir los pasos indicados por la Constitución y ser
aprobado por ambas cámaras (Diputados y Senadores).
Promulgación.
• La promulgación es el acto donde el Poder Ejecutivo atestigua la existencia de una ley y
ordena cumplirla y publicarla.
• Es un acto unilateral del Poder Ejecutivo. (es unilateral porque hay una sola persona que
decide: el Presidente.)
Veto.
El veto es una atribución que otorga la Constitución al Presidente de la Nación para rechazar la
promulgación de un proyecto de ley.
El veto puede ser:
1. Total.
2. Parcial.
Según el caso, el proyecto de ley puede volver (o no) al Congreso para ser revisado.
Vigencia de las leyes.
Según el Código Civil y Comercial, las leyes rigen desde el octavo día de su publicación en el Boletín
Oficial o desde el día en que las leyes determinen (por ejemplo, todas las leyes rigen a partir del
octavo día, pero el Código Civil fue promulgado en 2014 y decía que empezaba a regir a partir del
1º de Agosto de 2015).

PUNTO 4.
Modos de contar los intervalos en derecho.
(Intervalos significa el tiempo que hay entre un hecho y otro).
Los intervalos se cuentan de la siguiente manera:
1. El día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. (de 0 a 24 hs)
2. En los plazos fijados en días, el día en que se fija algo queda excluido del cómputo. Empieza
a contarse desde el día siguiente. (por ejemplo. El día 3 de noviembre te compré un libro y
lo tengo que pagar hasta en 2 días. El día 3 queda excluido. Lo puedo pagar el día 4 de
noviembre o el día 5.)

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3. Lo mismo pasa con la hora: en los plazos fijados en horas, la hora en que se fija queda
excluida del cómputo. Empieza a contarse de la hora siguiente. (Son las 12.25 hs y te compré
un libro. Tengo 2 horas para pagártelo. La hora “12” no cuenta. Puedo pagarte hasta las
15.00 hs.)
4. Los plazos de meses o años se cuentan de fecha en fecha. (es el 3 de noviembre. Compro
algo y lo tengo que pagar en dos meses, entonces, te lo pago el 3 de enero.)
5. Si en el mes de vencimiento no existe ese día, se toma en cuenta el último día del mes.
(quedamos en que el día 30 de cada mes te tengo que pagar $100. En febrero solo hay 28
días, por eso, te tengo que pagar el último día de ese mes que es el 28.)
6. Los plazos vencen a la hora veinticuatro (24) del día de vencimiento.
7. El cómputo civil cuenta días completos y continuos. Es decir, no importa si son días feriados.
(si te compro algo no importa si es feriado o no, los plazos corren igual).
8. Las leyes o las partes pueden elegir otra forma de contar los intervalos.
Eficacia temporal.
• Las leyes generan efectos a partir de su entrada en vigencia.
• Las leyes, a nivel general, no tienen un efecto retroactivo: es decir, no pueden modificar
relaciones jurídicas del pasado ni las que están siendo realizadas, sino que modifican las
relaciones que se darán a partir de su vigencia.
• Sólo son retroactivas por excepción y para esto es necesario que no afecten los derechos de
las garantías constitucionales.
• Las nuevas leyes no son aplicables a los contratos que están siendo ejecutados, excepto
cuando son favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
Principio de inexcusabilidad.
 El principio de inexcusabilidad hace referencia a que nadie puede alegar (argumentar,
justificar, decir) que desconoce una ley o la ignora, para no cumplirla.
 Sólo puede excusarse si el ordenamiento jurídico lo permite.

Unidad 3: Sujeto de la Relación Jurídica


Persona: concepto y especies
• Según código derogado: “Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer
obligaciones”
• Freitas: “Sujeto de derecho con capacidad patrimonial”
• Kelsen hace referencia que la persona es una creación del Derecho.
Especies: persona humana y persona jurídica.

Persona humana
• Persona humana: Todo ser humano, por el hecho de serlo, es persona y tiene derechos
fundamentales que hacen a su dignidad.
• Persona jurídica: según art 141:
 “Todos los entes
 a los cuales el ordenamiento jurídico

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 les confiere aptitud para


 adquirir derechos
 y contraer obligaciones
 para el cumplimiento de su objeto
 y los fines de su creación”

Comienzo de su existencia
• Art 19: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.
• Art 20: Época de la concepción: lapso entre el máximo y el mínimo tiempo de embarazo.
Máximo de 300 días y mínimo 180 días.
• Art 21: Derechos y obligaciones adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera
que la persona nunca existió.

Persona por nacer: concepto


Son personas por nacer las que no nacieron todavía, pero están concebidas en el seno materno.

Capacidad (de persona x nacer)


La capacidad es la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derechos y ejercerlos por sí
mismo.

Las personas por nacer son incapaces de ejercicio. Sí gozan de capacidad de derecho.

Representación
Los padres son los representantes legales de las personas por nacer.

Naturaleza jurídica de los gametos: teorías


Los gametos son células sexuales masculinas (espermatozoides) o femeninas (óvulos). Pueden
renovarse. Llevan inscripto el ADN.
1. Cosas: son susceptibles de constituir un objeto de un acto jurídico.
• Si no son extraídos son parte de la “integridad corporal” con todos los caracteres de
los derechos de la personalidad.
• Si son extraídos, pasan a ser cosas, objeto del tráfico jurídico.
2. Bienes de la personalidad: Son bienes de la personalidad porque se puede aprovechar su
fuerza genética. Se utilizan solo en los límites del orden público, la moral y las buenas
costumbres.
3. Según moral cristiana, son espirituales: los gametos permiten que el hombre cumpla con su
fin natural.

Naturaleza jurídica del embrión


Existe dos tipos de fertilización asistida:

• Inseminación artificial: dentro del útero de la mujer se inyectan gametos masculinos, por
ende, se fecunda y se crea un embrión.
• Fecundación in vitro (fuera): la fecundación ocurre fuera de la mujer, luego el embrión se
introduce en ella.

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1. Teoría de la anidación: el embrión es embrión en el momento en el que se lo coloca en la


mujer. Deja de ser células y tejidos y pasa a ser EMBRIÓN. A partir de este momento
comienza el embarazo y se lo considera persona. Se da inicio a la existencia del ser humano.
2. Capacidad reconocida desde la concepción: según esta teoría, el embrión es tal desde el
momento en el que se unen los gametos masculinos y femeninos, aunque esto ocurra de
forma in vitro (fuera de la mujer). A partir de este momento existe la persona.
3. Derecho personal de la mujer: recién en etapas más avanzadas del embarazo se considera
persona. Esto va de acuerdo con las teorías del aborto, ya que el cuerpo de la mujer es de ella
y tiene derecho a la intimidad y libertad de procrear.

Régimen legal argentino


La legislación argentina está adecuada a los postulados de las teorías de la anidación y de la
capacidad reconocida desde la concepción.
El embrión es reconocido como un ser humano desde el momento de la concepción.
La Constitución Nacional protege el derecho a la vida.
Lo mismo sucede con tratados internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre o la Convención sobre los Derechos del Niño.
Concepción: concepto
La concepción se da en el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide en dentro de la
mujer.

Comienzo de la existencia de la persona humana


• Art 19: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

Determinación del período en que se produjo el embarazo


• Art 20: Época de la concepción: lapso entre máximo y mínimo tiempo de embarazo. Máximo
de 300 días y mínimo 180 días.

• Art 21: Derechos y obligaciones adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera
que la persona nunca existió.

Nacimiento: concepto
2 requisitos:

1. Nacer: implica salir del vientre de la madre, el momento en el que se corta el cordón
umbilical. A partir de ese momento respira y se nutre por sí mismo.
2. Con vida: es importante que exista vida después de la separación del seno materno. El código
hace referencia a la vida extra-uterina (fuera del útero).

Nacimiento: consecuencias
• Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, quedan
irrevocablemente adquiridos si nace con vida.

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• Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.


• El nacimiento con vida se presume.

Viabilidad
Es la aptitud física para sobrevivir o prolongar la vida fuera del útero materno. Exige sobrevivencia
por 24 hs (1 día).

Casos de inviabilidad:

• Inviabilidad en sentido propio: nacidos antes de los 180 días de la concepción o abortivos.
(por ejemplo: nace antes de los 6 meses, no puede sobrevivir)
• Inviabilidad en sentido impropio: dificultades físicas o del organismo que impiden sobrevivir.
(por ejemplo: nace con la mitad del cuerpo)

El nuevo Código no utiliza del requisito de viabilidad, sólo exige el nacimiento con vida.

Mellizos
En el código derogado se refería a la posibilidad de que nazca más de un hijo vivo en un mismo parto,
aunque nazcan en días diferentes. Son considerados de la misma edad y con iguales derechos.

En el caso de que una persona haya elegido heredero o legado algún bien a un hijo mayor, se les
reparte a ambos por igual.

Inscripción
• El plazo para inscribir el nacimiento no puede superar los 40 días corridos, contados desde el
día del nacimiento. Vencido este plazo, el Registro Civil aún podrá admitir la inscripción en un
máximo de 20 días.
• Si nace fuera de un establecimiento médico, el Registro Civil puede admitir la inscripción
hasta el plazo de 1 año, con causas justificadas.

Casos:

• Si nace vivo, pero fallece inmediatamente, se deben asentar ambos hechos. Al tener instantes
de vida transmite sus derechos a sus herederos.
• Si nace sin vida, ese hecho debe ser registrado en libro de defunciones.
• Si nace mellizos deben dejarse constancias en ambas partidas. Prueba del nacimiento

El instrumento que prueba el nacimiento es el acta de nacimiento.

Dos períodos:

• Nacimientos antes de la creación del Registro Civil en la jurisdicción, se prueban por las
partidas parroquiales. Tienen valor por sí solas.
• Si ya existe el Registro Civil: se prueba por acta de nacimiento (partidas del Registro Civil).
Prueban el nacimiento, lugar, edad, sexo y nombre.
o Si ocurre en el extranjero: se prueba con los instrumentos otorgados según las leyes
del lugar.
• PRUEBA SUPLETORIA (viene de la palabra suplente): Si existen errores o es nulo: puede
acreditarse por otros medios de prueba. Se inicia un juicio de inscripción de nacimiento. Se

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admiten todos los medios de prueba: actas parroquiales, libreta de familia cristiana,
documentos escolares, etc.

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Unidad 4: Derechos Personalísimos


PUNTO 1.
Concepto.
• Son los derechos de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga
omnes.
• Le corresponden a toda persona por su condición de persona, desde antes de su nacimiento y
hasta después de su muerte.
• No se puede ser privado de estos derechos, sea por acción del Estado ni de otros particulares,
porque ello implicaría desmedro o menoscabo de su personalidad.
• También son llamados “derechos de la personalidad”
• Ej: el derecho a la vida, a la libertad, integridad física y moral, etc.
Naturaleza jurídica.
 Pertenecen al derecho subjetivo.
 Pertenecen a la persona por su condición humana.
 Se encuentran en una relación de íntima conexión con la condición humana.
Contenidos.
1) Derecho a la vida

2) Derecho a la integridad física


Hacen a la personalidad física

3) Derecho a la disposición del cadáver

4) Derecho al honor

5) Derecho a la integridad personal

6) Derecho a la intimidad

Tutelan la personalidad espiritual 7)

Derecho a la imagen

8) Derecho a la libertad

9) Derecho a la igualdad

Caracteres.
1) Innatos: Corresponden a la persona desde la concepción.

2) Vitalicios: Rigen durante toda su vida.

3) Inalienables: Están fuera del comercio.

4) Imprescriptibles: No se pierden por el transcurso del tiempo.

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5) Tienen jerarquía constitucional: Están reconocidos y protegidos por la Const. Nacional y los
Tratados Internacionales.

6) Extrapatrimoniales: No tienen valor pecuniario en sí mismos (no obstante, en caso de ser


violados, generan a favor del titular un derecho subjetivo).
7) Absolutos: Son oponibles erga omnes, contra cualquiera que los vulnere (aunque ello no significa
que su ejercicio es de carácter “ilimitado”, puesto que hayan su límite en el contacto con los
derechos de las demás personas).

Fundamento: Principio básico establecido por el C.C. y C.


El Código Civil y Comercial establece:
“La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al
respeto de su dignidad”.
 Esto se basa en el Código Civil de Bas Canada y en el Código Civil de Francia.
 La persona tiene un valor en sí misma y, por esto, hay que reconocerle su dignidad.
 La persona también tiene el derecho a no ser perjudicado en su existencia y en su dignidad.
 Debe haber una relación de respeto mutuo.

PUNTO 2.
Clasificación de los derechos personalísimos:
a) Derechos sobre la personalidad física;
• Los derechos sobre la personalidad física protegen la vida humana en todo lo que ella
representa: la vida misma, el cuerpo y la salud.
• También hacen referencia a la disposición del cadáver y a la memoria de la persona.
• Debe haber respeto a la persona difunta.
b) Derechos de la personalidad espiritual.
• Hace referencia a bienes jurídicos como el honor y la intimidad, es decir, la reserva de la vida
privada.
• Incluye el derecho a la imagen: es el derecho de la persona de impedir que se capte o
reproduzca su imagen sin autorización y que el secreto profesional se mantenga en secreto.
• La persona también tiene derecho a la tutela de su identidad, es decir, a conocer su identidad
genética.
PUNTO 3.
Derecho a la vida.
1. El derecho a la vida está protegido desde el momento de la concepción, sin importar si es in
corpore o in vitro.
2. La vida tiene jerarquía suprema, pero también todos los derechos de la personalidad tienen
la misma jerarquía (importancia).
3. En el CCC no se reconoce expresamente el derecho a la vida, sino que se manifiesta la
protección de la vida humana a través de las consecuencias de privar a alguien de la vida.
4. Existen 3 temas que tienen repercusión en este derecho:
a. La eutanasia:

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i. Consiste en provocar deliberadamente la muerte de la persona


ii. La persona tiene una enfermedad incurable y dolorosa. iii. Se realiza con el
fin de evitar una larga y penosa agonía.
iv. No está permitida en el derecho argentino, ya que es considerado un
homicidio.
v. No es lo mismo que la muerte digna: la muerte digna es el derecho de una
persona a negarse a recibir tratamientos médicos en una situación límite.
Esto lo hace para que la “naturaleza” siga su curso en la persona.
vi. Eutanasia es provocar la muerte de la persona mientras que muerte digna es
no interferir en la enfermedad de la persona.
b. El aborto:
i. Se considera que la vida comienza a partir de la concepción, por esto, el
aborto sería un atentado contra el derecho a la vida.
ii. El aborto no es penado en caso de que:
1. Existe peligro de vida o salud de la madre. Requiere su
consentimiento.
2. El embarazo proviene de una violación.
c. El suicidio:
i. El suicidio no es sancionado, ya que con la muerte de la persona no se puede
establecer una sanción.
ii. Sí se puede penar a un tercero que incentive a una persona a suicidarse.
Derecho a la integridad física.
 Es el derecho de disposición del cuerpo.
 Está protegido por el CCC.
 Se refiere a la conformidad para ser sometido a intervenciones quirúrgicas.
 Si la persona no se encuentra en condiciones, los parientes deben dar conformidad.
 Rige para todos los actos en los cuales se interviene en el cuerpo de la persona.
 En caso de ausencia de parientes y de inconsciencia, el médico podrá actuar de por sí.
Tratamientos médicos: para que sean lícitos, deben responder a alguno de estos objetivos:
 Preservación y curación de la salud.
• Evitar un mal grave.
• Corregir defectos de carácter estético.

El consentimiento informado:
• Es la declaración de la voluntad expresada por el paciente o sus representantes legales.
• Se realiza después de recibir información clara, precisa y adecuada del profesional.
• Esta información debe referir a los procedimientos propuestos, los beneficios, los riesgos, etc.
Partes renovables:
• El cuerpo humano o sus partes (renovables o no) no pueden ser el objeto de un acto jurídico.
• Esto es así porque el cuerpo no es una cosa.
• Si las partes renovables son separadas del cuerpo, sí pueden ser objeto de actos jurídicos.
• Ejemplo de parte renovable: la sangre.
La libertad como derecho personalísimo.

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 La libertad es un atributo natural que tiene el hombre, por el solo hecho de ser persona.
 Su misma existencia tiene como condición la libertad, aún cuando su ejercicio varía según la
edad y grado de madurez (cuando tengo 7 años no tengo al libertad para establecer un
contrato de compra venta).
 La libertad civil es la facultad de hacer todo lo que la ley no prohíbe, y de no hacer lo que la
ley no obliga.
La igualdad.
IGUALDAD JURÍDICA:
• La Constitución Nacional garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
• La igualdad jurídica es el mismo trato ante circunstancias legales, excluyendo cualquier
privilegio o discriminación.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
• El Estado también debe realizar acciones para beneficiar a determinadas categorías de
individuos para que tengan las mismas posibilidades que los demás.
• Esto ocurre porque esos grupos tienen obstáculos económicos o sociales.
EFECTOS EN EL DERECHO CIVIL:
• Se refiere a la igualdad entre hombre y mujer, ciudadanos nacionales y extranjeros, entre
hijos legítimos o ilegítimos, igualad entre géneros, entre otros.

Derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad hace referencia a que la persona puede desarrollar su vida y conducta
privada, sin injerencias o intromisiones de alguna autoridad o de un tercero.
El límite es que dicha conducta no ofenda el orden público, a la moral pública ni perjudique a otras
personas.
Tiene dos características importantes:
• Facultades de exclusión: este derecho permite que su titular excluya a terceros de la
intromisión en lo que se considera la vida privada, lo íntimo, lo reservado.
• Autoconfiguración: el mismo sujeto puede decidir el ámbito a proteger de su intimidad, es
decir, es el sujeto el que decide si sus actos tienen una mayor o menor reserva.
La intimidad protege:
1. Los actos de la vida privada.
2. La correspondencia y papeles privados (cartas, correo electrónico).
3. Privacidad del domicilio (por ej, nadie puede entrar sin una orden judicial).
4. El derecho a la imagen.
5. El derecho al secreto profesional.
Este derecho está protegido por el Código Civil y Comercial. En caso de que un tercero viole este
derecho, debe dejar de hacerlo y pagar una indemnización fijada por un juez.
Existen 2 requisitos para que se viole el derecho a la intimidad:
1. Entrometimiento.
2. Arbitrariedad: el entrometimiento fue realizado sin permiso de la persona.
Derecho a la imagen.
Es el derecho de toda persona a disponer de su propia imagen y a oponerse que esta imagen sea
reproducida por cualquier medio (sin su autorización o la autorización de la ley).

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Según el Código, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona es necesario su
consentimiento.
Excepciones:
• Que la persona participe en actos públicos.
• Que exista un interés científico, cultural o educacional
• Que se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos generales.
En el caso de personas fallecidas, los herederos pueden prestar consentimiento.
Pasados 20 años de la muerte, la reproducción (no ofensiva) es libre.
Derecho al honor.
Se puede analizar el honor en dos aspectos:
• Aspecto subjetivo: es el sentimiento de cada persona de su dignidad y su familia.
• Aspecto objetivo: es la reputación, fama, que tiene una persona en la sociedad.
También el honor implica el “secreto del deshonor”, es decir, que se deben respetar los defectos de
la persona y no revelarlos innecesariamente.
El Código contempla una acción para reparar daños materiales y morales ocasionados por calumnias
e injurias.
Derecho a la identidad personal.
Es el derecho de toda persona a conocer sus orígenes, su filiación, su propia identidad biológica y
que sus modos culturales y sociales no sean deformados.
Este derecho está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana
de Derechos Humanos.
En el Código Civil y Comercial se puede ver este derecho en:
• El cambio de nombre por razones de identidad de género.
• Si una persona nació mediante técnicas de reproducción asistida, puede conocer los datos
del donante y su identidad.
Derecho de réplica, rectificación o respuesta.
Es el derecho de toda persona que fue afectada en su personalidad, como consecuencia de una
noticia falsa, inexacta o desnaturalizada de un medio de prensa periódico (periódico se refiere a que
es un medio que publica noticias continuamente), para hacer difundir por el mismo medio su versión
de los hechos.
Esta difusión debe ser gratuita y en las mismas condiciones que lo fue la noticia falsa. Si
el medio se niega, el juez resuelve el caso.
Tiene los siguientes requisitos:
1. Información falsa, inexacta o desnaturalizada
2. Debe causar un agravio a la personalidad.
3. Debe haber sido difundida por un medio de prensa periódico.
PUNTO 4.
Los trasplantes de órganos: recaudos legales.
Los recaudos (requisitos) legales para autorizar un trasplante son:
1. Inexistencia de otra alternativa terapéutica.
2. Se deben utilizar técnicas corrientes o no experimentales (y no algo que se hace a modo de
prueba o por primera vez).
3. Que no exista un daño grave para el dador (el que dona el órgano).

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4. El objetivo debe ser mejorar la salud del receptor del órgano.


5. Debe intervenir un equipo médico especializado.
6. Debe realizarse en un establecimiento médico autorizado.
Personas legitimadas para dar y recibir órganos: principio general;
Para donar órganos se requiere:
1. Persona capaz.
2. Mayor de 18 años.

El receptor debe ser:


• Pariente consanguíneo o por adopción hasta el 4to grado.  Su cónyuge.
• Una persona que no es cónyuge, pero convive col donante en una relación de tipo conyugal
de más de 3 años.

En donaciones de médula ósea podrán ser:


1. Cualquier persona capaz mayor de 18 años.
2. Menores de 18 sólo cuando tengan algún vínculo de sangre, adopción o cónyuge.
fundamento;
Los trasplantes de órganos se realizan:
• Entre parientes: porque científicamente se demostró que existe una mayor posibilidad de
que no se produzca un rechazo inmunológico (es más probable que el cuerpo acepte bien los
órganos)
• En cuanto a cónyuges o parientes por adopción, la ley lo permite por razones de solidaridad
entre miembros de la familia (no serás mi padre biológicamente pero yo quiero donarte el
órgano porque para mí si sos mi padre).

Otro objetivo de estas limitaciones es evitar la "venta" de órganos. consentimiento.


• El consentimiento no puede darse a través de un representante legal.
• Debe ser informado.
• Puede ser revocado hasta el mismo momento de la operación.
Implantación de órganos cadavéricos.
Se pueden implantar órganos de cadáveres respecto de toda persona capaz mayor de 18 que no
dejó una constancia expresa de oponerse a que después de su muerte se realice la extracción de
órganos. (La regla es que, si no dijo nada, se pueden sacar)
Los funcionarios del registro civil tienen la obligación de que las personas que concurren al realizar
cualquier trámite expresa en su voluntad acerca de tronar o no órganos.
Legitimación para disponer del cadáver.
Toda persona plenamente capaz puede disponer el modo ya circunstancias de qué se realizará con
su cadáver (por ej, si lo entierran o si lo creman).
También puedes decidir si dar todo o una parte del cadáver para fines científicos pedagógicos y otros
fines.
Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, la decisión le corresponde al cónyuge, conviviente o
parientes.

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Unidad 5: Atributos de la Personalidad


Atributos de la personalidad: Concepto y caracteres
Los atributos de la personalidad son cualidades intrínsecas de la persona:

• Nombre
• Domicilio
• Estado
• Capacidad
• Patrimonio.
Las características de los atributos de la personalidad son:

• Únicos
• Necesarios
• Imprescriptibles
• Inembargables
• Inalienables

Distinción con los derechos personalísimos.


Los atributos de la personalidad:

• Son cualidades propias de una persona, desde el punto de vista jurídico.


• Determinan a la persona en su individualidad (un atributo es el nombre. Si mi nombre es
Daniel Tilca, me determina a mí como individuo.).
• Un ente no puede existir sin esas cualidades y estas cualidades no existen si no hay un ente
(no puedo no tener nombre, no puedo no tener patrimonio. DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO).

Los derechos personalísimos:

• Son facultades que tiene una persona por el hecho de ser humano.
• Privar de estos derechos a la persona implica su aniquilamiento.
• Son reconocidos por el Derecho pero pertenecen al ser humano por su propia dignidad.

Nombre: concepto y caracteres


 El nombre es un atributo de la personalidad
 considerado un derecho y un deber para la persona.
 Es el medio de identificación que le corresponde a cada persona en la sociedad.
 Está compuesto por:
• El prenombre (distingue a un individuo dentro de su familia) Se adquiere por
elección.
• El apellido (distingue a las familias dentro de la sociedad).
Sus caracteres son los mismos que los demás atributos y se agrega: INMUTABLE (salvo resolución
judicial).

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• Únicos
• Necesarios
• Imprescriptibles
• Inembargables
• Inalienables
• INMUTABLE

Naturaleza jurídica: diversas teorías


• Bussó: se adquiere en la inscripción en el acta de nacimiento.
• Perrou: es un manifiesto de la voluntad de los padres para establecer el
nombre. El acta de nacimiento es simplemente una prueba.
• Llambías: el nombre se adquiere por uso (costumbre).

Nombre propio: régimen legal


• Elección del prenombre:
 corresponde a los padres (a falta de uno, lo hace el otro).
 A falta de ellos: los guardadores.
 Ministerio Público
 Funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
• No se puede:
 Más de 3 prenombres.
 Apellidos como prenombres.
 Prenombre idéntico al prenombre de hermanos vivos.
 Prenombres extravagantes.
• Sí se puede:
 Nombres aborígenes.
 Derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Apellido:

concepto y diversos casos


Es la designación que corresponde e identifica a la familia y al individuo. Se adquiere por filiación.

Casos:

• Hijo matrimonial:
 lleva el apellido de alguno de los cónyuges.
 Si no hay acuerdo: sorteo realizado por el Registro Civil. A pedido de padres o
interesado, se puede agregar el otro apellido.
 Todos los hijos de un matrimonio deben llevar los mismos apellidos, en el mismo
orden.
• Hijo extramatrimonial:
 Si tiene un solo vínculo filial (de padre o madre): apellido de ese progenitor.
 Si la filiación se determina simultáneamente: igual que hijo matrimonial.
 Si la segunda filiación se determina después: acuerdo.
 Falta de acuerdo: juez dispone orden de apellido, según interés superior del niño.
• Cónyuges:

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 Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con o sin la
preposición “de”.
 La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el
apellido del otro cónyuge, excepto por autorización judicial.
 El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no
contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

Cambio de nombre: causa y procedimiento


CAUSA:
Con intervención judicial:

• Seudónimo adquiera notoriedad.


• Raigambre cultural, étnica o religiosa.  Afectación de la personalidad.
Justo motivo sin intervención judicial:

• Identidad de género.
• Víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o supresión del estado civil o de
identidad.

PROCEDIMIENTO:
1. Debe tramitarse de la forma más rápida según ley local, con intervención del Ministerio
Público.
2. Debe publicarse en diario oficial una vez por mes, por dos meses.
3. Puede formularse oposición dentro de 15 días hábiles.
4. Sentencia es oponible a terceros.
5. Se rectifican todas las partidas, títulos y asientos registrales necesarios.

Acciones de protección del nombre


Pueden ejercer acciones en defensa de su nombre:

• Desconoce su nombre, para que se le sea reconocido.


• Nombre indebidamente usado por otro, para que termine ese uso.
• Nombre usado para designación de cosas o personajes, si le causa un perjuicio material o
moral.

Puede demandarse la reparación de daños.

Quiénes:

• Interesado
• Si ha fallecido:
o Cónyuge (pareja casada) o
Conviviente (pareja no
casada)
o Ascendientes o Hermanos

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Rectificación de las partidas


Según el Código, la rectificación de las partidas sea realiza de acuerdo a una legislación especial.

Según la ley 26.413, la regla general es que las partidas no pueden ser modificadas, pero por
excepción pueden ser modificadas por vía administrativa, de oficio o por petición de la parte.
Sólo serán modificadas cuando existan errores u omisiones en los libros. Estos errores deben ser
evidentes. (si por ejemplo en vez de Daniel dice Danie)

Sobrenombre
• Es la denominación familiar, de amistades o círculo dentro del cual se desempeña la persona.
• Es el APODO.
• Impuesto por otras personas.
• No es atributo de la persona y carece de importancia excepto:
 Casos de heredero o legatario.
 Actos jurídicos.
 Firma con sobrenombre (si es modo habitual).

Seudónimo
• Es la denominación de fantasía elegida por la persona, y puede formarse con la palabra de
una idea, cosa, otros nombres, etc.
• Para probarlo:
 Uso.
 Conocido y tenga notoriedad.

Según art 72: “El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.”

Domicilio: concepto y caracteres


Es el lugar que fija la ley como asiento de la persona para la producir efectos jurídicos.

Sus caracteres son los mismos que los demás atributos de la personalidad.

Tiene efectos en cuanto a:

• Competencia judicial
• Notificaciones
• Cumplimientos de las obligaciones
• Derecho internacional

Clasificación
1. Domicilio real: es el lugar de residencia habitual de la persona. Si ejerce una actividad
profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para cumplir las
obligaciones de dicha actividad.
2. Domicilio legal: Lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una
persona reside de manera permanente, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones. La ley puede establecerlo:
a. Funcionarios públicos: lugar donde cumplen sus funciones.

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b. Militares en servicio activo: lugar donde lo están prestando.


c. Transeúntes, personas de ejercicio ambulante y los que no tienen domicilio conocido:
lugar de residencia actual.
d. Incapaces: domicilio de representantes.
3. Domicilio especial: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de
los derechos y las obligaciones que surjan del contrato.
Distinción entre residencia habitual y simple residencia
La residencia habitual es el elemento que permite definir el domicilio real (es el lugar donde habita la
persona habitualmente).

Simple residencia hace referencia al lugar de residencia actual, vinculado con el domicilio legal.

Estado civil: concepto y caracteres


 Es la situación de la persona con relación a la familia a la que pertenece. 
Del mismo surgen relaciones jurídicas familiares (derechos y deberes).

Sus caracteres son los mismos que los demás atributos:

• Únicos
• Necesarios
• Imprescriptibles
• Inembargables
• Inalienables

Además, el estado es Recíproco.

Efectos en materia civil, penal y procesal


• Civil:
o Crea derechos y obligaciones entre convivientes.
o Influye en la capacidad de ejercicio y en el nombre (por ejemplo, cuando un cónyuge
se llama José Martínez de López).
o Determina incapacidades de derecho (contratos entre cónyuges) o Origina acciones
de estado.
• Procesal: imposibilidad de declarar como testigo siendo cónyuge, en algunos casos.
• Penal: favorece o agrava en determinados delitos (por ejemplo, matar al cónyuge) Título

de estado
El título de estado es el instrumento legal que comprueba un estado civil. Por ejemplo: el estado de
padre, hijo, hermano, esposo, etc.

Está asentado en las partidas del Registro Civil y es el medio de prueba del estado.

Posesión de estado
La posesión de Estado es el disfrute de un estado de familia, sin el título legal que lo compruebe.

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 Tiene valor: si es debidamente probado en juicio: en ese caso, tiene el mismo valor que el
reconocimiento de estado.
 En matrimonio: la posesión de estado por sí sola no es prueba suficiente. Sí es prueba
suficiente si además existe un acta de matrimonio (ignorando las fallas que pueda tener el
acta).

Protección jurídica (acciones de estado)


Existen 2 acciones de estado:
• Reconocimiento de estado: una persona no ocupa un lugar que sí le corresponde. Inicia esta
acción para reclamar ese estado.
• Impugnación de estado: una persona ocupa un lugar que no le corresponde. Esta acción se
inicia para obtener la declaración judicial de falsedad de un estado.

Prueba de los hechos que originan el estado civil


• Matrimonio se prueba (art 423):
 Acta de matrimonio
 Testimonio
 Copia
 Certificado
 Libreta de familia
• Si es imposible presentarlos, se puede probar por otros medios.

Partidas: concepto y naturaleza jurídica


Las partidas del Registro Civil son instrumentos públicos destinados a mostrar una prueba cierta del
estado de las personas.

 Son partidas:
 testimonios,
 copias,
 certificados,
 libretas de familia y
 otros documentos expedidos por el registro civil.

Su naturaleza jurídica se debe al artículo 23 de la ley 26.413.

Tres supuestos:

1. Hechos ocurridos en presencia del funcionario del Registro Civil y cumplidos por él.
2. Manifestaciones de partes, pudiendo ser impugnadas.
3. Manifestaciones que no tienen relación con el objeto del acto. Requisitos

Según el Código, la rectificación de las partidas sea realiza de acuerdo a una legislación especial.

Según la ley 26.413, la regla general es que las partidas no pueden ser modificadas, pero por
excepción pueden ser modificadas por vía administrativa, de oficio o por petición de la parte.

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Sólo serán modificadas cuando existan errores u omisiones en los libros. Estos errores deben ser
evidentes. (si por ejemplo en vez de Daniel dice Danie) Rectificación
(Rectificar es corregir).

Si las fallas o vicios de las partidas no son sustanciales (principales): entonces se pueden modificar y
deben rectificarse-corregirse (no anularse). Ejemplo: una letra mal escrita del nombre, edad, etc.

Se puede rectificar por:


• Vía administrativa: ante el Registro Civil, rectificando de oficio.
• Vía judicial: ante el juez en lo civil de Primera Instancia.

Nulidad
Nulidad: sanción legal que priva de sus efectos a un acto porque existe un vicio (defecto).

La nulidad puede ser sobre el instrumento público, y que no se anule el estado civil.

Causas de nulidad:

• Contradicción entre lo escrito y lo real (la persona se llama Pepe Tilca y en el acta de
matrimonio figura Juan Tilca)
• Ausencia de capacidad o competencia del oficial público.
• Falta de formalidades (firmas, testigos).
• Dobles inscripciones en el acta.
• Oficial público o parientes son parte del acto.

Partidas parroquiales
En los lugares donde no existe el Registro Civil, se puede tomar como prueba una partida parroquial.

Antes las partidas parroquiales eran uno de los principales medios de prueba por el mismo motivo.

Prueba supletoria
Suplir: reemplazar.

Según el Código, cuando existe la imposibilidad de mostrar la prueba legal para demostrar el estado,
se recurre a la prueba supletoria. Se debe habilitar ésta instancia y luego se puede probar con
distintos medios: certificados parroquiales, documentos de identidad, pasaportes, testigos, etc.

Unidad 6: Capacidad
Capacidad y capacidad progresiva: concepto
La capacidad es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y ejercer esos derechos
por sí mismo.

Capacidad progresiva es la capacidad que adquiere un menor de edad para realizar distintos actos
jurídicos, según la madurez que va adquiriendo.

Art 26:

 La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

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 Si tiene edad y grado de madurez suficiente: por sí solo los actos permitidos por el
ordenamiento jurídico.
 Conflicto de intereses: derecho a asistencia letrada (abogado).
 Derecho a ser oída en todo proceso judicial y participar en decisiones sobre su persona.

• 13 a 16 años:
o Tratamientos no invasivos: tiene la aptitud para decidir (mientras no comprometa
salud ni vida).
o Tratamientos invasivos: necesita consentimiento de progenitores. Si hay conflicto se
toma en cuenta el interés superior del niño, sobre la base médica.
• 16 años en adelante: considerado un adulto sobre las decisiones respecto de cuidado de su
propio cuerpo.

La capacidad y el discernimiento
Art 260: Acto voluntario: cuando es realizado con discernimiento, intención y libertad.

Art 261: Acto involuntario:

• Privado de la razón (demente).


• Menor de 10 años: acto ilícito.
• Menor de 13 años: acto lícito.

Capacidad de derecho y capacidad de ejercicio


• Capacidad de derecho: aptitud legal de una persona para ser titular de derechos.
• Capacidad de ejercicio: aptitud legal de una persona para ejercer sus derechos por sí mismo.
Incapaces de ejercicio:

 Persona por nacer.


 Personas con edad y grado de madurez insuficiente.  Declarado
incapaz por sentencia judicial.
Fundamento Remedio legal Sentido Sanción legal Grados
Base moral.
Incap Evitar Nulidad
Preservar a la No hay Relativa
Derecho incorreciones absoluta
persona.
Base psicológica.
Incap Representación o Nulidad
Falta de Protección Relativa o absoluta
Ejercicio apoyo - asistencia relativa
discernimiento.
Nulidad: sanción legal que priva de sus efectos a un acto por existir un vicio.

• Relativa: el acto puede ser confirmado.


• Absoluta: el acto no puede ser confirmado.

Sistema de protección y de apoyo


Son sistemas destinados a las personas con capacidad restringida e incapaces.

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La representación
• Las personas incapaces ejercen sus derechos por medio de sus representantes (no pueden
ejercerlos por sí).
• Son representantes:
o Personas por nacer: padres.
o Personas menores de edad no emancipadas: padres. Si faltan: tutor.
o Personas con capacidad restringida: el o los apoyos designados. Personas incapaces
(mentalmente): curador.

Asistencia con apoyos


La asistencia por apoyo es elegida judicialmente. Su objetivo es facilitar a la persona la toma de
decisiones, administración de bienes y la realización de actos jurídicos.

• Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas: son asistidas por apoyos
designados en sentencia y leyes.

Control judicial
El ejercicio de la representación y la asistencia está sujeto a control judicial.

Tutela y curatela: concepto


• La tutela es una institución que pertenece al Derecho de Familia. Su función es la protección
integral de la persona y bienes del niño, niña y adolescente que no tiene padres.
• Puede ser ejercida por 1 o más personas: según lo que beneficie al menor.
• La curatela es una institución relacionada con el Derecho de Familia, que tiene como fin
cuidar a la persona incapaz y a sus bienes; tratando de recuperar su salud. Los ingresos de la
persona deben ser destinadas a ello.

Cesación del sistema de representación y asistencia


Termina cuando:

• Los menores cumplen los 18 años.


• Los menores se emancipan.
• Muerte.
• Cuando el juez lo declara.

Conflicto de intereses y designación de tutores especiales


Ante problemas o intereses contrarios, se designa un tutor especial. Los menores tienen derecho a
intervenir en juicio con asistencia letrada (abogado).

El tutor especial es un remedio para los conflictos con los padres.

Extensión de la representación y de la asistencia


Las personas incapaces ejercen sus derechos por medios de sus representantes.

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Sin embargo, los que cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden realizar los actos que
les permite el ordenamiento jurídico.

El objetivo en las personas con capacidad restringida o incapaces es favorecer la autonomía en la


toma de decisiones, por ello, el curador decide tan sólo cuando el juez se lo permite.

Actuación del Ministerio Público


Su actuación es con respecto a menores de edad, incapaces, personas con capacidad restringida y los
que requieren de un sistema de apoyo. Puede ser en el ámbito judicial:

• Complementaria: actúa en procesos donde están involucrados los intereses de


representados. Su falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.
• Es principal:
o Derechos de representados están comprometidos y existe inacción de
representantes.
o Exige el cumplimiento de deberes a los representantes. o Carecen de representante y
se necesita proveer la representación.

En el ámbito extrajudicial actúa ante la ausencia (no están), carencia (no tienen) o inacción (no
hacen nada) de los representantes legales.

Otras medidas de protección


Existen otros organismos nacionales, provinciales y municipales que participan de las políticas
públicas destinadas a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo: Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.

También esto incluye el derecho del menor de edad a contar con asistencia letrada.

Los menores de edad: categorías


• Menor de edad: menos de 18 años.
• Adolescente: 13 hasta 18 años.

Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad


• Menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales.
• Si tienen edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por sí los actos permitidos por
el ordenamiento jurídico.
• Derecho a asistencia letrada.
• Derecho a ser oída y participar de procesos judiciales que le afecten.
• Edades:
o 13 a 16:
 Tratamientos no invasivos: pueden decidir por sí mismos, mientras no
comprometan la salud ni la vida de la persona.
 Tratamientos invasivos: requieren el consentimiento de los progenitores. Si
existe conflicto se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del niño,
con base en la opinión médica.

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o 16 o más: es considerado como un adulto sobre las decisiones respecto al cuidado de


su propio cuerpo.

Edad nupcial
Un requisito para contraer matrimonio es ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años. Sin
embargo, se puede contraer matrimonio si la persona es menor de edad.

• Si cumplió 16 años: consentimiento de padres. Ante falta de acuerdo se puede recurrir a


dispensa judicial.
• Menor de 16 años: requiere dispensa judicial.

Cesación de la minoridad
La cesación de la minoridad puede terminar por:

• Alcanzar la mayoría de edad (cumplir 18 años): termina la responsabilidad parental y la


persona adquiere la capacidad de ejercicio, salvo excepciones.
• Emancipación por matrimonio: sea con autorización judicial o de los padres, la persona goza
de plena capacidad de ejercicio salvo las limitaciones planteadas.

Capacidad de los emancipados


La persona goza de plena capacidad de ejercicio, la cual no puede cambiarse. La nulidad del
matrimonio no deja sin efecto la emancipación.

Limitaciones
Actos prohibidos:

• Aprobar cuentas de los tutores y darles finiquito.


• Hacer donación de bienes recibidos a título gratuito.  Afianzar obligaciones.
Actos sujetos a disposición judicial:

• Disponer de los bienes recibidos a título gratuito. Si es de necesidad o ventaja evidente.

Capacidad laboral y procesal


CAPACIDAD LABORAL.

Si la persona menor de edad obtuvo un título menor habilitante puede ejercer la profesión sin previa
autorización. Tiene la administración y disposición sobre los bienes que haya obtenido por el ejercicio
de la profesión.

• Si es menor de 16 años: requiere autorización de padres.


• Mayor de 16 años: se presume el consentimiento de los padres.
CAPACIDAD PROCESAL

El menor de edad puede estar en juicio civil y penal por cuestiones vinculadas a su profesión.

Imputabilidad de los menores

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Imputar: atribuir consecuencias de una conducta. La imputabilidad hace responsable de las


consecuencias de los actos a una persona.

Art 260: Acto voluntario: Ejecutado con:

• Discernimiento: distinguir entre lo justo e injusto, bien y el mal.


• Intención
• Libertad
Art 261: Acto involuntario:

• Cuando un menor de 10 años realiza actos ilícitos.  Cuando un menor de 13 años realiza
actos lícitos.

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Unidad 7: Personas incapaces y con capacidad restringida


PUNTO 1.
Concepto.
CAPACIDAD RESTRINGIDA:
• Ocurre cuando un juez restringe (disminuye) la capacidad de una persona mayor de 13 años,
pero sólo para determinados actos.
• La causa es que la persona tiene una adicción o alteración mental grave (permanente o
prolongada).
• Si la persona ejerce plenamente su capacidad, puede dañarse a sí misma o a sus bienes.
INCAPACIDAD:
• Ocurre cuando un juez declara incapaz a una persona y le designa un curador.
• La persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con el entorno y expresar su
voluntad.
Principios básicos para la restricción de la capacidad.
1. La capacidad de ejercicio se presume, aún cuando la persona esté en un establecimiento
asistencial.
2. Las limitaciones a la capacidad son excepcionales y son para el beneficio de la persona.
3. La intervención estatal es interdisciplinaria (inter significa varias cosas relacionadas), es
decir, el Estado interviene en el diagnóstico, el tratamiento y la internación de la persona.
4. La persona tiene derecho a recibir información con los medios adecuados para
comprenderla.
5. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada.
6. Tienen prioridad las alternativas terapéuticas que restrinjan menos derechos y libertades.
Personas a las que les pueden restringir la capacidad.
Los requisitos para restringir la capacidad son:
1. La persona debe ser mayor de 13 años.
2. Debe padecer una adicción o alteración mental grave (permanente o prolongada).
3. Si la persona ejerce plenamente su capacidad, puede dañarse a sí misma o a sus bienes.
Requisitos para la restricción de la capacidad en Salta
El principal requisito es presentar una demanda ante el Juez de Personas y Familia, en el lugar de
domicilio o de internación.
La demanda debe ser escrita y deben relatarse los hechos por los que se solicita la restricción a la
capacidad.
Deben adjuntarse dos certificados médicos sobre la salud del denunciado.
Si no es posible, se le solicita al juez que designe dos médicos forenses para que lo examinen.
La demanda puede ser presentada por:
1. El propio interesado.
2. Cónyuge o conviviente.
3. Parientes hasta el cuarto grado, si es por afinidad hasta el segundo grado.
4. El Ministerio Público.

El juez:

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 Designa un curador.
 Designa asistencia letrada, si es necesario.
 Se abre un período de prueba no mayor a 30 días.
 Se conforma el equipo interdisciplinario.
 Si la alteración mental es grave, el juez puede dictar medidas cautelares para proteger a la
persona o a los bienes.
El sistema de apoyo.
La restricción a la capacidad implica que a la persona se le otorga un sistema de apoyos.
El objetivo es que la persona tenga la mayor autonomía posible en la toma de decisiones.
Por esto, el juez elige el o los apoyos necesarios para apoyar a la persona.
Cese de la incapacidad.
El encargado de disponer que cesa la restricción a la capacidad o la incapacidad, es el juez que la
dictaminó.
Para que termine la incapacidad, la persona debe pasar un por examen realizado por un “equipo
interdisciplinario”.
También puede ocurrir que el juez amplíe la cantidad de actos que pueda realizar la persona, pero no
le otorgue la plena capacidad.
En este caso, se utilizan los sistemas de apoyo.
PUNTO 2.
Actos anteriores y posteriores a la inscripción de la sentencia de restricción de
la capacidad.
Los actos que realiza la persona ANTES de la sentencia de restricción a la capacidad:
 Pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona.
 Debe cumplirse alguno de estos requisitos:
o La enfermedad era notable en la época en la que se celebró el acto (se notaba que la
persona estaba enferma).
o La persona que contrató lo hizo de mala fe.
o El acto es a título gratuito (regaló sus bienes, por ej).

Los actos que realiza la persona DESPUÉS de la sentencia de restricción a la capacidad:


 Son nulos.
La sentencia de restricción a la capacidad (o de incapacidad) debe inscribirse para darle publicidad
frente a terceros (que sea conocida).
Matrimonio.
 Según el Código, una persona no puede contraer matrimonio si tiene una falta permanente o
transitoria de salud mental, que le impida tener el discernimiento en el acto matrimonial.
 Se puede realizar por excepción, mediante una autorización judicial.
 El equipo interdisciplinario analiza las consecuencias del matrimonio y la aptitud de la
persona afectada.
 El juez se entrevista con los futuros contrayentes.
Actos mortis causa.

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Personas fallecidas - Impugnación.


Si una persona muere, los actos que se realizaron antes de la inscripción de la sentencia no pueden
impugnarse (son válidos).
Sólo pueden impugnarse si:
 La enfermedad mental surgió de ese acto.
 La muerte ocurre después de realizada la acción de incapacidad.
 El acto fue a título gratuito.
 La otra parte actuó de mala fe.

PUNTO 3.
Otras incapacidades: penados.
Las personas privadas de la libertad:
 No pueden ejercer su responsabilidad parental.
 No pueden administrar sus bienes.
 No pueden disponer de sus bienes (por acto entre vivos).
También puede haber restricciones mayores dependiendo del tipo de delito (por ejemplo, si fue
condenado por homicidio a su cónyuge, no puede casarse).
Concursados y fallidos.
Esto se da cuando el patrimonio del deudor no es suficiente para solventar sus deudas.
El concurso:
 Busca la continuidad de la empresa.
 Se dan plazos de espera y quitas a los acreedores, para que la empresa (o persona) pueda
salvarse y cumplir con sus compromisos.
La quiebra (fallidos):
 Es un proceso liquidatorio.
 Ocurre cuando el pasivo es mayor al activo (debo más de lo que tengo).
 Se liquida el patrimonio y se paga a los acreedores.
Procedimiento.

Medidas de apoyo.

PUNTO 4.
Inhabilitados: situación jurídica.
La persona inhabilitada es considerada una persona capaz pero que requiere la asistencia de un
apoyo para:
• Realizar los actos de disposición de sus bienes.
• Otros actos que el juez considere.
Pródigo: concepto.
Según la Real Academia Española, prodigalidad es el desperdicio, el gasto excesivo.
Según los términos actuales, un pródigo es la persona mayor de edad que dilapida su patrimonio,
exponiendo a su familia a perder su sustento.

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Personas que pueden ser inhabilitadas por prodigalidad.


Pueden ser inhabilitados quienes, debido a la prodigalidad (desperdicio) de sus bienes, expongan a:
 Cónyuge.
• Conviviente.
• Hijos menores de edad.  Hijos con discapacidad.
Se considera “persona con discapacidad” a toda persona con una alteración funcional, sea
permanente o prolongada, física o mental, que debido a su edad y medio social tiene grandes
desventajas para su integración.
La acción de prodigalidad sólo pueden presentarla:
 Cónyuge.
 Conviviente.
 Ascendientes.
 Descendientes.
Personas protegidas.
Son personas protegidas:
1. Cónyuge o conviviente: se basa en el régimen de matrimonio y de convivencia. Se defiende el
sustento familiar.
2. Hijos menores de edad. En algunos casos, se protege a los hijos mayores de edad (hasta 21
años debe dar alimentos, si el hijo no tiene recursos económicos).
3. Personas con discapacidad. Se considera “persona con discapacidad” a toda persona con
una alteración funcional, sea permanente o prolongada, física o mental, que debido a su edad
y medio social tiene grandes desventajas para su integración. (es lo mismo de mas arriba)
4. Ascendientes. El Código no los menciona como personas protegidas, pero les permite iniciar
el proceso.
Legitimación para accionar.
La acción de prodigalidad sólo pueden presentarla:
1. Cónyuge.
2. Conviviente.
3. Ascendientes.
4. Descendientes.
También se considera que la propia persona puede solicitar su inhabilitación, ya que el objetivo es
proteger el patrimonio.
Efectos de la declaración.
La declaración de inhabilitación:
 Implica designar un apoyo.
 El apoyo debe asistir al inhabilitado para realizar actos entre vivos.
 También lo asiste en los actos que el juez considere necesarios.
El cese de la inhabilitación.
(esto es lo mismo que cese de la incapacidad, sólo que en vez de incapaz se habla de inhabilitado)

El encargado de disponer que cesa de la inhabilitación, es el juez que la dictaminó.


Para que termine la inhabilitación, la persona debe pasar un por examen realizado por un “equipo
interdisciplinario”.

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También puede ocurrir que el juez amplíe la cantidad de actos que pueda realizar la persona, pero no
le otorgue la plena capacidad.
En este caso, se utilizan los sistemas de apoyo.

Unidad 8: Fin de la existencia de la persona humana


PUNTO 1.
La muerte biológica y la muerte civil.
 La muerte biológica: Según el Código, la existencia humana termina con la muerte.
 La muerte civil: era una ficción jurídica en la que una persona que estaba viva físicamente,
se la consideraba muerta civilmente. Esto le quitaba sus derechos civiles y políticos.
 Un ejemplo de muerte civil eran los condenados a cadena perpetua: se los
consideraba muertos y se abría la sucesión, se le disolvía el matrimonio, entre otras
cosas.
Comprobación del hecho de la muerte.
• Según el Código: la comprobación de la muerte depende de los estándares médicos
aceptados, teniendo en cuenta la legislación sobre trasplante de órganos.
• Según la ley de trasplante de órganos: una persona muere cuando se comprueba de forma
acumulativa una serie de signos vinculados al funcionamiento de los órganos. Esto debe
durar hasta seis horas después de la comprobación.
Inscripción: plazo.
1. La inscripción de la muerte en el Registro Civil debe realizarse dentro de los 2 días hábiles,
desde que se comprobó la muerte (o sea, si yo me muero un lunes y recién el miércoles se
dan cuenta que me morí, entonces pueden inscribirlo el jueves y el viernes. El plazo cuenta
desde que se comprueba y no desde que se muere).
2. Se debe presentar un certificado de fallecimiento otorgado por el médico.
3. Si pasa el plazo, se puede inscribir hasta en 60 días después de la muerte, si existen motivos
bien fundados (por ejemplo, murió en un lugar muy lejano).
4. Vencido este plazo, solo puede inscribirse por orden judicial.
5. Sin inscripción de fallecimiento no se puede inhumar (enterrar) el cadáver. Tampoco si existe
la posibilidad de que fue parte de un delito.
Prueba.
• La muerte se prueba con las partidas del Registro Civil.
• Las muertes antes de la creación del Registro Civil en un lugar, se prueban con las partidas
parroquiales.
Prueba supletoria. Juicio de inscripción de fallecimiento.
 Si falta la partida o tiene errores graves, se recurre a la prueba supletoria.
 Se inicia un “juicio de inscripción de fallecimiento”.
 Se puede probar la muerte con todos los medios, inclusive con testigos. Desaparición
del cadáver.
Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez:

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 Puede tener como comprobada la muerte.


 Puede inscribir su muerte en el registro.
La desaparición debe producirse en circunstancias donde la muerte debe ser tenida como cierta (se
hundió un barco en una zona congelada. No hay forma de que el tipo esté vivo).
Teoría de los conmorientes.
Si en un desastre común o cualquier otra circunstancia, mueren varias personas, se considera que
murieron al mismo tiempo.
Sólo se considera otra cosa si demuestra lo contrario.
Esta teoría tiene dos requisitos:
 Dos o más personas que puedan heredarse entre ellas.
 La duda acerca de quién murió primero.
Esto es importante para determinar la sucesión del patrimonio.
(Por ejemplo: en un accidente de auto muere un matrimonio sin hijos. Cuando te morís y no tenés
hijos, heredan tus padres. Entonces es importante saber quién murió primero, porque si murió el
hombre primero, entonces la mujer lo hereda y los padres de la mujer se quedan con todo).
Efectos de la muerte con relación a los derechos.
La muerte genera los siguientes efectos:
1. En los derechos extrapatrimoniales:
a. No tienen valor económico.
b. Se extinguen con la muerte (no son transmisibles).
c. Como excepción se puede promover o continuar alguna acción, como por ejemplo
una acción de calumnias e injurias.
2. En los derechos patrimoniales:
a. Sí tienen valor económico.
b. No se extinguen con la muerte (sí son transmisibles).
c. No se transmiten algunos derechos porque son inherentes a la persona. Ejemplo: el
usufructo o la habitación.
3. En los derechos intelectuales:
a. Son los derechos a explotar económicamente una creación intelectual.
b. No se extinguen con la muerte (sí son transmisibles).
c. Sólo el “derecho moral de autor” no es transmisible.
PUNTO 2.
Ausencia simple o declarada. Concepto.
La ausencia simple o declarada hace referencia a cuando una persona desaparece de su domicilio y
deja bienes en estado de abandono.
 No se sabe de su existencia.
 No dejó noticias de su paradero.
 No hay razones para presumir su muerte.
Requisitos.
Existen 3 requisitos:
1. Desaparición de la persona: está ausente de su domicilio, sin tener noticias de ella.

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2. Existencia de bienes en abandono: debe haber bienes que necesiten conservación. En este
caso se les nombra un curador.
3. Falta de apoderado o de poderes suficientes: la persona ausente no dejó un apoderado. O lo
dejó, pero no tiene los poderes suficientes.
Procedimientos.
 Se elige a un juez:
1. Del domicilio (jurisdicción) del ausente (si yo vivo en Salta, entonces un juez de
Salta tiene que hacerse cargo).
2. De donde existan los bienes que requieren cuidado.
3. Si hay bienes en varias jurisdicciones, se elige el primer juez que actuó en el caso. El
procedimiento es el siguiente:
1. El ausente debe ser citado por edictos durante 5 días (los edictos son unos escritos legales
que se publican en los diarios más conocidos, por ejemplo, El Tribuno).
2. Si no aparece, se le nombra un defensor.
Si antes de esta declaración había acciones contra el ausente, ese defensor asume el caso.
Curador.
El juez designa un curador de igual forma que en los demás casos de curatela, que están escritos en
el Código.
El juez puede nombrar a:
• Cónyuge.
• Conviviente.
• Hijos.
• Padres.
• Hermanos.
El curador sólo puede realizar actos de conservación del patrimonio y de administración ordinaria
de los bienes. Para hacer otra cosa, necesita autorización judicial.
La curatela termina:
• Si aparece el ausente.
• Si muere.
• Si se declara judicialmente su muerte presunta.
Capacidad del ausente declarado.
 En el Código de Vélez se consideraba a los ausentes como incapaces absolutos.
 Esto ya no es así: un ausente no tiene ninguna restricción sobre su capacidad.
 La declaración de ausencia está hecha para preservar los bienes del ausente.
 Tampoco genera la suspensión de la responsabilidad parental.
Presunción de fallecimiento. Concepto.
La presunción de fallecimiento es:
• La desaparición de una persona de su domicilio o residencia
• Que ocurre en circunstancias de tiempo o de peligro que hacen presumir su muerte.
• No importa si ha dejado o no bienes en estado de abandono.
Casos.
Existen 3 casos:

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1. Caso ordinario: si la desaparición dura 3 años, desde la última noticia (cualquier hecho que
indique su presencia).
2. Caso extraordinario genérico: la última vez se encontró en un lugar de incendio, terremoto,
guerra, participó de una actividad que genera riesgos o cualquier otro hecho que puede
ocasionar la muerte, y no se tienen noticias de la persona por 2 años.
3. Caso extraordinario específico: si estaba en un buque o aeronave perdidos y no existen
noticias por el término de 6 meses.
Día presuntivo del fallecimiento. Importancia.
Determinar qué día ocurrió la muerte tiene la siguiente importancia:
1. Ese día se abre la sucesión del presunto muerto. La transmisión de sus bienes se retrotrae a
ese día (por ejemplo. Los bienes siempre se heredan a los hijos. Pepito desapareció el 10 de
octubre y el 15 de octubre murió su hijo. Después de un tiempo logramos determinar que
Pepito murió el 10 de octubre. Su hijo, a pesar de estar muerto, hereda sus bienes, y a su
vez lo heredan a él. En este caso los padres de Pepito no pueden heredar nada).
2. Se determinan las relaciones jurídicas que dependen de la muerte del desaparecido (hasta
cuándo tiene que pagar el alquiler)
3. Desde ese día se computa el período de prenotación.
El día se fija:
• En el caso ordinario: el último día del primer año y medio (si desapareció el 1º de Enero del
2000, entonces se fija el 1º de Julio de 2001 como día de fallecimiento. Año y medio).
• En el caso extraordinario genérico: el día del suceso. Si no se sabe, un día del término medio.
• En el caso extraordinario específico: el último día del que se tuvo noticas del buque o avión.
Procedimiento.
Al iniciar el juicio, la demanda debe acreditar:
1. Justificar la competencia del juez (explicar que vive en la misma jurisdicción que el ausente).
2. Acreditar que su desaparición es verosímil (verosímil significa verdadero, creíble).
3. Acreditar que quien está ejerciendo la acción puede hacerlo.
El juez debe dar intervención al defensor de ausentes y designar un curador si es necesario.
El juez debe probar:
1. Las diligencias (trámites) realizadas para averiguar la existencia del ausente.
2. Los plazos legales y que no hubo noticias.
3. Si es que hubo, demostrar el suceso de peligro y que la persona desapareció en él.
La sentencia debe:
1. Declarar el fallecimiento del ausente.
2. Fijar el día presuntivo de su muerte.
PUNTO 3.
Efectos de la declaración de fallecimiento presunto:
A nivel general, produce los mismos efectos que la muerte efectiva (la muerte normal).
Se diferencia en:
• El régimen de los bienes.
• Si reaparece el ausente.
En el matrimonio.
En el matrimonio produce los mismos efectos que en la muerte efectiva:

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• Se disuelve el matrimonio.
• Termina la unión convivencial.
• Se extingue la comunidad de los bienes.
En los bienes.
Lo primero que ocurre es que se transfieren los bienes del ausente desde el día presuntivo de
fallecimiento a los herederos, al igual que en las sucesiones mortis causa.
Antes de entregar los bienes muebles, se debe hacer un inventario.
Los sucesores tienen el dominio de los bienes pero este es imperfecto porque si el ausente
reaparece, deben devolver los bienes.
Período de prenotación.
Es un período en el cual los herederos no pueden disponer ni gravar los bienes sin autorización
judicial. Solo pueden administrarlos.
Esta notación dura 5 años (desde el día presuntivo de fallecimiento) o cuando el presunto fallecido
cumple 80 años.
Rige para todos los bienes recibidos.
Durante este tiempo los bienes forman un "patrimonio especial"
Si se vende o grava algún bien (sin autorización judicial), el acto tiene nulidad relativa.
Este período termina cuando:
 Pasan los 5 años del día presuntivo de fallecimiento.
 La persona desaparecida cumple 80 años.
 Reaparece el ausente o se conocen noticias ciertas de su fallecimiento.
Período definitivo.
Este período comienza cuando:
• Pasaron 5 años del día presuntivo de fallecimiento.
• El desaparecido cumplió 80 años.
Genera los siguientes efectos:
1. El heredero puede disponer libremente de los bienes, es decir, tiene un dominio pleno.
2. Este dominio es revocable, es decir, depende de la posible reaparición del ausente.
Reaparición del ausente.
Si el ausente reaparece en el período de prenotación:
1. Deben devolverse los bienes y productos, rindiendo cuentas al respecto.
2. También se devuelven los frutos industriales y civiles devengados.
3. Si el heredero realizó gastos para mantener los bienes, la persona que estaba ausente debe
pagárselos.
Si el ausente reaparece en el período definitivo:
1. Deben devolverse los bienes y productos que existan y en el estado en el que se encuentren.
2. También se devuelven los frutos devengados y percibidos.
3. Vuelven a establecerse los derechos extra patrimoniales, excepto la tutela y la curatela.
Petición de la herencia.
Los bienes fueron entregados a algunos herederos, pero se presentan otros herederos para reclamar
por estos bienes. (resulta que le dieron la herencia a la mujer del ausente, pero no a los hijos.
Entonces los hijos van a reclamar su parte también).

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• Si se presentan en el período de prenotación: Se restituyen los bienes, productos y frutos de


la misma forma que si apareciera la persona ausente.
• Si se presentan en el período definitivo: Se restituyen los bienes, productos y frutos en el
estado en el que se encuentren.
Ausencia por desaparición forzada.
(esto es porque hasta 1983 estuvo la dictadura en argentina y desaparecio mucha gente).
• La “ausencia por desaparición forzada” comprende a todas las personas que hasta el 10 de
diciembre de 1983 fueron privada de la libertad y luego desaparecidas.
• Se requiere que la denuncia haya sido presentada ante las autoridades correspondientes.
• Produce los mismos efectos civiles que la presunción de fallecimiento.
• Toda persona que tenga un interés legítimo sobre el desaparecido, puede hacer la denuncia.
• La fecha de muerte presunta puede ser el día de la presentación de la denuncia o el último
día del que se tuvo noticias de la persona.

Unidad 9: Persona jurídica


PUNTO 1.
Definición legal.
Las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la
aptitud para:
• Adquirir derechos
• Contraer obligaciones
Para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
Naturaleza jurídica: teorías.
Existen 4 teorías:
1. Teoría de la ficción:
• Las personas jurídicas son "artificiales" y por lo tanto no tienen voluntad propia.
• Es la teoría de Savigny.
• Sostiene que las personas jurídicas existen para cumplir su fin jurídico.
• Tienen una "capacidad artificial" que les da el ordenamiento.
• No es posible que una persona jurídica cometa un delito.

2. Teorías realistas:
 Las personas jurídicas no son artificiales: son entes reales, son como un organismo.
 El Derecho solo se limita a reconocerlas.

3. Teorías negatorias:
• Detrás de una persona jurídica hay personas humanas, que son los verdaderos sujetos de
derecho.
• Estas personas jurídicas son organizaciones patrimoniales especiales.

4. Teorías jurídicas:
• Su principal pensador es Kelsen.
• La persona jurídica ejerce sus derechos a través de las personas humanas.

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• No son lo mismo, sino que los seres humanos son la herramienta técnica que tiene la persona
jurídica.

5. Actualmente se considera que una persona jurídica surge de la interacción de 3 elementos:


conductas humanas, valores y normas jurídicas.
Atributos.
Las personas jurídicas tienen 4 atributos:
1. Nombre
2. Domicilio
3. Patrimonio
4. Capacidad

1. Nombre:
• Toda persona jurídica debe tener un nombre para referirse a ella.  El nombre identifica a
la persona jurídica.
• La elección del nombre es libre.
• Debe tener veracidad (ser creíble), novedad (nuevo) y aptitud distintiva (ser distinto al
nombre de otras personas jurídicas).
• No debe contener expresiones contra la ley, el orden público o las buenas costumbres.
• Si tiene el mismo nombre de una persona física, esta persona debe dar su conformidad. Si la
persona humana es miembro de la persona jurídica, se presume su conformidad.
• El nombre puede modificarse, pero debe informarse a terceros.
• El nombre comercial permite identificar a la empresa mientras que el nombre social muestra
la incorporación de las personas a la sociedad (empresa… así dice en el libro).

2. Domicilio:
• El domicilio puede ser de manera genérica, designando la ciudad en la que funciona la
persona jurídica.
• La sede social es el lugar donde funciona la administración de la entidad. Es aquí donde se
envían las notificaciones judiciales.
También pueden existir sucursales:
Son lugares distintos al domicilio principal donde un agente local ejerce la actividad de la
empresa.

3. Patrimonio:
• La persona jurídica debe tener patrimonio.
• El patrimonio inicial surge de los aportes de los fundadores.
• También se pueden inscribir bienes a resguardo de los acreedores (bienes en forma de
prenda común. Si quiebra la persona jurídica, están esos bienes para pagar deudas)

4. Capacidad
Clasificación.
Las personas jurídicas se clasifican en:
• Personas jurídicas públicas: son creadas y reguladas por el derecho público. Son:

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o El Estado nacional, las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos


Aires.
o Entidades autárquicas: son ramas de la administración públicas que fueron
descentralizadas. Por ejemplo: un banco estatal, una universidad nacional (UNSA).
o Otras organizaciones jurídicas que son consideras públicas por el ordenamiento
jurídico: un partido político, por ejemplo.
o Los Estados extranjeros.
o Organizaciones a las que el Derecho internacional les otorga el carácter de persona
jurídica pública.
o Personas jurídicas del extranjero cuyo carácter público es aplicable en nuestro
derecho: la ONU, por ejemplo.
o La Iglesia Católica.
• Personas jurídicas privadas:
o Sociedades: dos o más personas que realizan aportes para la producción o
intercambio de bienes y servicios.
o Asociaciones civiles: entidades sin fines de lucro y cuyo objeto no está en contra del
bien común.
o Simples asociaciones: asociaciones sin personería jurídica (clubes deportivos
pequeños).
o Fundaciones: entidades sin fines de lucro que tienen como fin el bien común (las
asociaciones pueden tener cualquier fin, menos alguno en contra del bien común.
Las fundaciones sí o sí tienen que tener como fin el bien común) o
Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. o Mutuales:
asociaciones sin fines de lucro que se basan en la solidaridad.
o Cooperativas: entidades sin fines de lucro que se organizan para producir bienes o
prestar servicios.
o Consorcios de propiedad horizontal. (hace referencia a cuando varias personas son
dueñas de un departamento. Pepito es dueño de las habitaciones del primer piso,
Juanito del segundo piso y así).
o Otras personas jurídicas según el Código o las leyes.

PUNTO 2.
Capacidad de las personas de personas jurídicas.
Las personas jurídicas tienen capacidad de derecho.
Pueden ser titulares de todos los derechos (patrimoniales y extrapatrimoniales).
Tienen limitaciones:
5. Por la ley. (el derecho a la habitación sólo puede ser de personas humanas).
6. Por la naturaleza de las cosas (no pueden tener derechos de orden familiar porque no
tienen familia)
7. Principio de especialidad: sí pueden realizar actos que estén vinculados directa o
indirectamente con su objeto, pero no actividades que sean totalmente distintas al mismo.
Responsabilidad.

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La responsabilidad de las personas jurídicas es igual a la responsabilidad civil (art 1763):


• La persona jurídica responde por los actos causados por quienes la dirigen o administran. (es
decir, si se mandaron una cagada, la empresa paga los platos rotos y no el director de la
empresa)
• También responde por los perjuicios ocasionados. (la persona jurídica responde x los
perjuicios ocasionados)
Responsabilidad contractual
 Esta responsabilidad proviene del incumplimiento de un contrato.
 Las personas jurídicas son responsables con todas las personas con las que hayan adquirido
un derecho o una obligación.
 Sus acreedores pueden ejercer todas las acciones que corresponden a sus derechos.
Responsabilidad: extracontractual.
Es la responsabilidad que viene de los hechos civiles que son ilícitos.
Las personas jurídicas responden por los actos que causaron los que la dirigen o administran. Existen
excepciones:
1. Si las personas que la dirigen comprometen su existencia: tienen una responsabilidad
indirecta en esto.
2. Los requisitos de responsabilidad en los actos ilícitos son que:
a. El acto debe ser:
i. Voluntario.
ii. Antijurídico (va en contra de la ley). iii. Atribuible a su
autor.
iv. Estar conectado con el daño.
Responsabilidad de los administradores.
Según el Código:
• Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria por la persona jurídica, sus
miembros y terceros.
• Responden por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en la ocasión de funciones.
• Esto puede ser por acción u omisión (acción sería que yo hice algo para dañar a la persona
jurídica. Omisión es que yo vi que la persona jurídica iba a ser dañada y no hice nada para
que esto no pase).
Transformación, fusión y escisión.
Todas las personas jurídicas pueden tener una transformación, fusión o escisión.
1. La transformación:
a. Una persona jurídica pasa a adoptar la forma de otra persona jurídica distinta.
b. Existe un cambio de estructura.
c. Ejemplo: una asociación decide convertirse en una fundación.
2. La fusión puede darse de dos formas:
a. Cuando se unen dos o más sociedades y forman una sociedad nueva (se unen Grido
y Glups formando la nueva asociación “Heladito”).
b. La absorción de una sociedad por parte de otra (La Coca Cola absorbe a Manaos,
pero sigue siendo Coca Cola).

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c. En ambos casos de fusión, se adquieren todos los derechos y obligaciones que


correspondían a las anteriores sociedades.
3. La escisión:
a. Es la división de una sociedad en dos o más partes.
b. Se divide su patrimonio y se lo transfiere a otras sociedades ya existentes o recién
creadas. (no le des bola a esto. Es la división de la sociedad, el libro explica medio
raro)
Disolución.
La disolución es un acto jurídico en el que se abre el proceso de liquidación para extinguir una
persona jurídica.
Puede ocurrir por los siguientes motivos:
1. Decisión de sus miembros.
2. Porque se cumplió una condición resolutoria.
3. Se cumplió el objeto para el cual fue creada la persona jurídica. O también por la
imposibilidad de cumplirlo.
4. El vencimiento del plazo.
5. La declaración de quiebra.
6. La fusión con otra persona jurídica, por lo que el patrimonio es absorbido.
7. La escisión, por lo que el patrimonio es dividido.
8. La reducción del número de miembros a 1, si es que la ley exige 2 o más miembros.
9. El agotamiento de los bienes a sostenerla.
10. Cualquier otra causa del estatuto o de la ley.
Revocación de la autorización para funcionar.
Revocar significa dejar sin valor o sin efecto.
La revocación de la autorización estatal tiene que estar basada en:
• Actos graves.
• Estos actos deben violar la ley, el estatuto y/o el reglamento.
Prórroga y reconducción.
Prórroga significa que se alarga la duración de una persona jurídica.
Si una persona jurídica tiene un plazo determinado, este puede ser prorrogado (creamos una
asociación y en el estatuto pusimos que va a durar 2 años. Este tiempo puede agrandarse).
Se necesitan estos requisitos:
1. La decisión de sus miembros. Esta decisión debe estar de acuerdo con el estatuto o con la
ley.
2. La presentación ante la autoridad, antes del vencimiento del plazo.

Reconducir significa cambiar en un sentido determinado.


La reconducción de una persona jurídica ocurre cuando está en el proceso de disolución, pero sus
miembros deciden detener la disolución y volver a conducir la persona jurídica.
Sus requisitos son:
• Sus miembros deben decidirlo por unanimidad (todos votan a favor) o la mayoría que pide
la ley o el estatuto.
• La causa por la cual la persona jurídica fue disuelta debe poder ser removida por los
miembros o por la ley. (los miembros tienen que tener la capacidad de “sanar” ese motivo

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por el que iban a disolver la persona jurídica. Por ejemplo, la causa no puede ser que la
persona juridica estuvo vendiendo droga, si es asi no se la puede reconducir).
Liquidación.
Liquidar hace referencia a hacer desaparecer totalmente algo o cumplir algo totalmente.
 La liquidación es el cumplimiento de las obligaciones que estaban pendientes.
 Se realiza con el activo del patrimonio de la persona jurídica o con su dinero.
 Una vez que se paguen los gastos de liquidación y las obligaciones fiscales, si es que existe un
remanente (sobrante, sobró guita), se lo entrega a sus miembros o a terceros, según
establezca el estatuto o la ley.
 En caso de una infracción, sus administradores o los miembros que hayan conocido la
situación, deben responder solidariamente.

PUNTO 3.
Personas jurídicas privadas.
Son las personas jurídicas conformadas por particulares.
Su existencia depende de la voluntad de sus integrantes o fundadores.
Se gobiernan con un estatuto.
Elementos constitutivos.
Existen dos tipos de elementos:
1. Elementos materiales:
a. Elemento personal: son los sujetos que con su voluntad forman la persona jurídica.
b. Elemento patrimonial: son los bienes que compondrán el patrimonio de la persona
jurídica.
2. Elementos formales:
a. Normatividad: son los requisitos y procedimientos para formarla.
b. Acto constitutivo: es el acto en el que los fundadores expresan su voluntad de crear
la persona jurídica.
c. Reconocimiento estatal y registro: si es necesario, debe tener autorización estatal. El
registro es una regla en el que todas las entidades se crean de acuerdo a la ley.
Enumeración legal.
Son personas jurídicas privadas (ES LO MISMO DE MÁS ARRIBA):
a. Sociedades: dos o más personas que realizan aportes para la producción o
intercambio de bienes y servicios.
b. Asociaciones civiles: entidades sin fines de lucro y cuyo objeto no está en contra del
bien común.
c. Simples asociaciones: asociaciones sin personería jurídica (clubes deportivos
pequeños).
d. Fundaciones: entidades sin fines de lucro que tienen como fin el bien común (las
asociaciones pueden tener cualquier fin, menos alguno en contra del bien común.
Las fundaciones sí o sí tienen que tener como fin el bien común)
e. Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas.
f. Mutuales: asociaciones sin fines de lucro que se basan en la solidaridad.

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g. Cooperativas: entidades sin fines de lucro que se organizan para producir bienes o
prestar servicios.
h. Consorcios de propiedad horizontal. (hace referencia a cuando varias personas son
dueñas de un departamento. Pepito es dueño de las habitaciones del primer piso,
Juanito del segundo piso y así).
i. Otras personas jurídicas según el Código o las leyes.
Personas jurídicas que requieren autorización:
Asociaciones: normativa.
Son entidades sin fines de lucro y cuyo objeto no está en contra del bien común.
• Se forman por un acto constitutivo que utiliza un instrumento público.
• El acto constitutivo debe tener los datos de los integrantes, nombre de la asociación,
domicilio, su objeto, duración (si es que tiene), las causas para la disolución, el patrimonio
inicial, el régimen de administración y de representación, el proceso de liquidación,
principalmente.
• Existen 3 órganos:
o Órgano de gobierno o comisión directiva.
o Órgano de fiscalización.
o Asamblea.
• Los integrantes de la comisión directiva (órgano de gobierno) deben ser asociados.
• Debe designarse presidente, secretario y tesorero.
• El órgano de fiscalización (el que controla) puede estar a cargo de personas que no sean
socios, si el estatuto lo permite.
• Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser, a la vez, parte de la comisión
directiva. Tampoco sus cónyuges o parientes.
• Las asociaciones están sujetas al control estatal.
• Los miembros de la comisión directiva cesan (terminan) en su cargo por muerte,
incapacidad, inhabilitación (están presos), renuncia o cualquier otra causa que figure en el
estatuto.
• Los directivos (miembros de la comisión directiva) extinguen su responsabilidad si se
aprueba su gestión o renuncian. (si dejaste de ser presidente de la asociación y aprobaron
tu gestión, ya no te pueden hacer responsable de nada).
• Para participar en las asambleas, es necesario el pago de la cuota, por lo menos, del mes
anterior.
• Cualquier miembro puede renunciar a la asociación, pero debe pagar las cuotas adeudadas
(si es que debe).
• Los miembros de la asociación sólo pueden ser excluidos por causas graves que estén
previstas en el estatuto y se debe permitir la defensa del acusado (por ejemplo, una
asociación contra la violencia de género quiere excluir a uno de sus miembros porque es
golpeador. Entonces deciden entre todos, pero el acusado tiene derecho a defenderse).
• Los socios NO responden por las deudas de la asociación.
• Las asociaciones se disuelven y se liquidan al igual que la regla general de las personas
jurídicas.
Fundaciones: normativa.

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Las fundaciones son personas jurídicas que tienen como fin el bien común.
No tienen fin de lucro.
Requieren el aporte patrimonial de una o más personas; y la autorización estatal.
El patrimonio inicial es un requisito fundamental para que la fundación obtenga la autorización
estatal.
• Nacen en el acto constitutivo, cuando una o más personas determinan los fines de la
fundación y su patrimonio inicial.
• El acto constitutivo debe tener todos los datos de los fundadores (nombre, domicilio, estado
civil, nacionalidad, profesión, domicilio, documento).
• También debe tener los siguientes datos de la fundación: nombre, domicilio, objeto,
patrimonio inicial, duración (si es que tiene), régimen de administración, cómo reformar el
estatuto, procesos de disolución y liquidación.
• Tienen dos órganos de gobierno:
o Consejo de administración: es el órgano máximo, integrado por al menos 3 personas.
o Comité ejecutivo: puede existir si está previsto en el estatuto. Es el órgano que dirige
al consejo de administración.
o Puede existir (o no) un órgano de fiscalización.
Personas jurídicas que no requieren autorización: régimen legal.
Las personas jurídicas que no necesitan una autorización estatal son las simples asociaciones. Las
simples asociaciones son personas jurídicas privadas que se forman con un instrumento público o
privado.
Están formadas por un grupo de personas que tienen un fin lícito que no es contrario al bien común.
Se rigen con las mismas normativas que las asociaciones civiles.
Comienzan a existir a partir del acto constitutivo.
Si tienen menos de 20 miembros, no necesitan un órgano de fiscalización. Tienen
dos órganos de gobierno:
1. Asamblea: es el órgano máximo de gobierno.
2. Órgano ejecutivo: ejecuta las decisiones que toma la asamblea y realiza las acciones
necesarias para que se cumplan los fines. Debe tener al menos 3 integrantes.
Fin de su existencia.
Dejan de existir por las mismas causas que las personas jurídicas:
1. Decisión de sus miembros.
2. Porque se cumplió una condición resolutoria.
3. Se cumplió el objeto para el cual fue creada la persona jurídica. O también por la
imposibilidad de cumplirlo.
4. El vencimiento del plazo.
5. La declaración de quiebra.
6. La fusión con otra persona jurídica, por lo que el patrimonio es absorbido.
7. La escisión, por lo que el patrimonio es dividido.
8. La reducción del número de miembros a 1, si es que la ley exige 2 o más miembros.
9. El agotamiento de los bienes a sostenerla.
10. Cualquier otra causa del estatuto o de la ley.

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Unidad 10: Objeto de la relación jurídica


PUNTO 1
Patrimonio: concepto.
• El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, susceptibles de
apreciación económica.
• Abarca:
 Los bienes ya adquiridos.
 Los bienes a adquirir en un futuro.
• No abarca:
 Los derechos de la personalidad.
 Derecho de padres sobre hijos o entre cónyuges.
 Derechos de trabajar, transitar y de votar.
Naturaleza Jurídica.
Existen dos teorías:
1. Teoría clásica:
• El patrimonio sí es un atributo de la personalidad.
• Toda persona tiene un patrimonio.
• Pueden transmitirse los bienes, pero no el patrimonio (excepto en la muerte).
2. Teoría alemana:
• El patrimonio no es un atributo de la personalidad.
• Si no hay activo, no hay patrimonio (si no tengo nada, no tengo patrimonio).
• El Código derogado estaba de acuerdo con esta postura y decía que el patrimonio es
“el conjunto de bienes de una persona”.
• El patrimonio:
 No es necesario ni único.
 Se puede transferir totalmente.

Se acepta y utiliza la TEORÍA CLÁSICA.


Los caracteres del patrimonio son:
 Único (nadie puede tener más de un patrimonio general, aunque tenga varios patrimonios
especiales. Por ejemplo, tener acciones en una empresa).
 Necesario (toda persona tiene un patrimonio, aunque no tenga ningún bien).
 Inalienable (porque está afuera del comercio).
 Vitalicio.
 Absoluto.
Derechos patrimoniales:
 Sirven para satisfacer necesidades económicas.
 Son apreciables en dinero.
Reales
1. Son un poder o facultad que se tiene directamente sobre una cosa.
2. Hay una relación inmediata entre el titular y la cosa.

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3. Sólo existen dos elementos (titular y cosa).


4. Son absolutos y son limitados.
5. Pueden ser creados por la ley.
6. Para adquirirlos, es necesario un título y un modo.
7. Algunos derechos reales son el dominio, el usufructo o la hipoteca.
Personales
• Es la facultad que se tiene para exigirle el cumplimiento de una obligación a otra persona.
• Son llamados obligaciones o “derechos creditorios”.
• Tienen 3 elementos:
1. Sujeto activo (acreedor).
2. Sujeto pasivo (deudor).
3. Prestación: dar, hacer o no hacer.  Son ilimitados y relativos.
• Se transmiten sin requisitos formales.
Intelectuales
 Son el derecho a explotar económicamente una creación intelectual por parte de su autor.
 Se los llama “propiedad intelectual”.
 Tienen un objeto inmaterial.
 Son temporarios y son absolutos.
 Si quedan sin titular, pasan al dominio público del Estado.
El patrimonio como prenda común de los acreedores.
• Esto hace referencia a que, si un sujeto tiene una deuda con otro, sus bienes están afectados
al cumplimiento de la obligación.
• Es decir, los acreedores tienen derecho a ejecutar los bienes del deudor y cobrarse de ellos.
• El deudor puede disponer de sus bienes libremente, excepto que sean embargados o
ejecutados.
Bienes excluidos de la garantía común.
Los principales bienes excluidos de la garantía de los acreedores son:
• Ropa y muebles indispensables.
• Instrumentos para el ejercicio del trabajo.
• Sepulcros sobre su destino.
• Bienes religiosos.
• Los derechos de usufructo, uso, habitación y servidumbre.
• Las indemnizaciones por alimentos.
Clases de créditos.
Todos los acreedores pueden ejecutar los bienes de forma igualitaria, excepto que la ley otorgue
preferencias. Hay 3 clases de créditos:
• Créditos quirografarios: son los créditos comunes, que no tienen ninguna preferencia.
• Créditos privilegiados: tienen una causa legítima de preferencia.
 Son creados por la ley.
 Son accesorios al crédito.

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• Créditos con garantía real: son una causa legítima de preferencia. Son de origen
convencional, son accesorios al crédito y generan el derecho del acreedor de ejecutar
judicialmente la cosa.
Acciones patrimoniales y preventivas.
Las acciones patrimoniales tienen como fin defender la garantía de los acreedores. Existen 4:
1. Acción de fraude: es el caso cuando una persona enajena sus bienes, para que los acreedores
no puedan ejecutarlos. Esto se considera fraude.
2. Acción de simulación: Es una declaración de voluntad que no es real y busca engañar a
terceros. Si se demuestra la simulación, las cosas vuelven a su estado real.
3. Acción subrogatoria: es una acción en la que el acreedor puede reemplazar al deudor para
poder cobrar lo que le corresponde. (Por ejemplo: un deudor se presenta como heredero en
un juicio, entonces el acreedor lo reemplaza para cobrar lo que le es debido).
4. Acción directa: el acreedor puede cobrar lo que un tercero le debe a un deudor, solo hasta el
importe de su crédito.
Las acciones preventivas son medidas cautelares que se piden al juez para asegurar el cumplimiento
de una sentencia futura. Su objetivo es evitar que los deudores vendan sus bienes. Existen 4:
1. Embargo preventivo de los bienes de los deudores.
2. Inhibición general de bienes (evitar que el deudor pueda vender o donar sus bienes).
3. Anotación de Litis: si una persona quiere comprar el bien, se le informa que ese bien está en
un proceso judicial.
4. Intervención judicial.

PUNTO 2.
Bienes y cosas: concepto.
Los bienes se pueden definir de dos formas:
1. Todos los objetos materiales e inmateriales que tienen valor económico.
2. Sólo los objetos inmateriales que tienen valor económico.
Las cosas son los bienes materiales susceptibles de valor económico. Clasificación
de las cosas:
a) Muebles e inmuebles;
• Son cosas muebles las que pueden moverse por sí mismas o por una fuerza externa.
• Las cosas inmuebles pueden ser:
o Por naturaleza: son el suelo, las cosas incorporadas al suelo de forma natural y las
que están debajo del suelo.
o Por accesión: son las cosas muebles que están adheridas al suelo de forma
perdurable. Estos muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser
separados.
b) divisibles e indivisible;
• Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en partes reales sin ser destruidas.
• Son cosas indivisibles las que si son divididas generan su destrucción o un uso
antieconómico.
c) Principales y accesorias;

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• Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas.


• Son cosas accesorias las que su existencia y naturaleza dependen de otra cosa.
d) Consumibles y no consumibles;
• Son cosas consumibles las que desaparecen en el primer uso.
• Son cosas no consumibles las que no dejan de existir en el primer uso y perduran un
determinado tiempo.
e) fungibles y no fungibles;
• Son cosas fungibles aquellas que equivalen y pueden reemplazarse por otro individuo de la
misma especie, calidad y cantidad.
• Las cosas no fungibles son las que no pueden reemplazarse por otro individuo de misma
especie, calidad y cantidad.
f) Frutos y productos.
Los frutos son los objetos que produce un bien. El fruto es producido de forma renovable y no altera
la sustancia del bien.
Existen distintos tipos de frutos:
• Frutos naturales: son producidos por la naturaleza.
• Frutos industriales: son producidos por la naturaleza del hombre o la cultura de la tierra.
• Frutos civiles: son las rentas que una cosa produce o las remuneraciones del trabajo. En
cambio, los productos son los objetos no renovables que produce un bien. Al sacarlos del
bien, alteran su sustancia o lo destruyen.
Por ejemplo: un fruto es una manzana y un producto es la madera del árbol.
Bienes fuera del comercio
Concepto
Los bienes que están fuera del comercio son los que su transmisión está prohibida por la ley o por los
actos jurídicos.
(La regla general es que todos los bienes son transmisibles, excepto los prohibidos por la ley o por
actos jurídicos).
Ejemplos
Bienes fuera del comercio son los bienes del dominio público del Estado. Por ejemplo, una plaza.
Importancia de cada clasificación.
La importancia de clasificarlas es que los bienes fuera del comercio no pueden ser enajenados. Si
ocurre esto, se aplica la nulidad.
Sólo pueden enajenarse si los bienes son desafectados por una ley del Congreso.

PUNTO 3.
Bienes con relación a las personas: clasificación.
Los bienes con relación a las personas se clasifican en:
• Bienes del Estado, que pueden ser de:
 Dominio público.
 Dominio privado.
• Bienes de los particulares

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Bienes del dominio público:


Concepto
Son los muebles o inmuebles que pertenecen al Estado y tienen como fin satisfacer una finalidad de
utilidad pública y de uso general.
Los principales bienes del dominio público son:
 El mar territorial y sus islas.
 Aguas interiores, puertos, ríos, arroyos, lagos, glaciares.
 Calles, plazas, caminos, puentes.
 Documentos oficiales del Estado.
 Ruinas arqueológicas.
Caracteres.
1. Inalienables.
2. Inembargables.
3. Inejecutables.
4. Imprescriptibles.
5. Uso gratuito.
Bienes del dominio privado del Estado
Concepto
Son los bienes que posee el Estado y que ejerce un derecho de propiedad, parecido al derecho de
propiedad de los particulares.
Los principales bienes del dominio privado son:
 Inmuebles sin dueño.
 Las minas con recursos naturales (oro, plata, entre otras).
 Lagos no navegables y sin dueño.
 Cosas muebles de dueño desconocido.
 Bienes adquiridos por el Estado.
Caracteres.
Si están afectados a un servicio público son inembargables, pero si no están afectados a un servicio
público sí son embargables y pueden usucapiarse.
Bienes de los particulares.
Los bienes de los particulares se definen como los que no son del Estado (nacional, provincial o
municipal).
Agua de los particulares.
• Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares, pertenecen a sus dueños y pueden
usarlas libremente.
• Son controladas por el Estado y no pueden ser usadas en contra de terceros.
• Pertenecen al dominio público si son un curso de agua de cauce natural.
• Los particulares no pueden alterar el curso de agua.
Cosas no susceptibles de apropiación privada.
Las cosas no susceptibles de apropiación privada son:

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1. Cosas perdidas, siempre que tengan valor.


2. Los animales domésticos, aunque entren en un inmueble ajeno (si mi perro se cruzó al
terreno del vecino, él no puede quedárselo).
3. Los animales domesticados.
4. Los tesoros.
Tesoros.
Los tesoros no pertenecen al dominio público del Estado, sino que son de la persona que los
encuentra.
Es toda cosa mueble que tenga valor pero no tiene dueño conocido. Está oculta en otra cosa mueble
o inmueble.

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Unidad 11: Causa de la Relación Jurídica. Hechos Jurídicos


PUNTO 1.
Hechos jurídicos:
Definición legal
Los hechos jurídicos son todos los acontecimientos que producen efectos jurídicos, es decir, el
nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Análisis
El código derogado solo se refería a “derechos y obligaciones” pero esto se modifica porque pueden
ser situaciones o relaciones jurídicas.
Clasificación de los hechos jurídicos.
Los hechos jurídicos se clasifican en:
• Hechos naturales: son realizados sin la intervención del hombre. Ejemplo: nacimiento,
fallecimiento, terremoto.
• Hechos humanos: son todos los hechos jurídicos realizados por el hombre.
También se clasifican en:
• Voluntarios: son realizados con las condiciones internas y la manifestación externa de la
voluntad.
• Involuntarios: algún elemento de la voluntad falta o está viciado.
Y, por último, se clasifican en:
• Lícitos: son los que están de acuerdo con la ley.
• Ilícitos: son contrarios a la ley.
Actos voluntarios e involuntarios.
Los actos voluntarios son ejecutados con discernimiento, intención y libertad.
Los actos involuntarios son los que realiza una persona:
• Privada de la razón.
• Los actos ilícitos por menores de 10 años.
• Los actos lícitos por menores de 13 años.

PUNTO 2.

Elementos del acto voluntario:


a) internos:
1) discernimiento y sus causas optativas;
El discernimiento es la aptitud para distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo bueno
de lo malo. Es un conocimiento general.
Sus causas obstativas son:
• La edad o inmadurez mental. Por ejemplo, menor de 10 años para actos ilícitos y menor de
13 años para actos lícitos.
• Estar privado de la razón: abarca tanto los que están así de forma permanente (una
enfermedad) o sólo por ese momento (ebriedad).
El discernimiento no es lo mismo que la capacidad.
La falta de discernimiento es una carencia de aptitud natural.

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La falta de capacidad es una carencia de aptitud legal.


2) intención y los vicios que la afectan.
La intención es el mismo discernimiento, pero aplicado en un acto. Es la coherencia entre lo pensado
y lo actuado.
La intención requiere discernimiento (sin discernimiento no hay intención).
Sus causas obstativas son:
• El error: es la discordancia entre lo pensado y lo actuado, entre el objetivo y el resultado.
• El dolo: es un error provocado conscientemente, para perjudicar a otra persona.

3) libertad: vicios y restricciones a la libertad.


La libertad es el poder de decidir por sí mismo los propios actos.
Es actuar sin condicionantes externos. La libertad requiere discernimiento e intención. (sin
discernimiento e intención no hay libertad).
Su causa obstativa es la violencia, fuerza o intimidación. Puede ser moral o física.
La ley presume que los actos son realizados con libertad. En caso de no serlo, debe probarse.
b) Externo: la manifestación de la voluntad:
Concepto
La manifestación de la voluntad es una conducta con la que se exterioriza la voluntad de la persona.
Pueden ser dichos o hechos.
Recaudos
Existen 3 recaudos:
• La voluntad debe ser emitida.
• Debe estar dirigida a comunicar o publicar la voluntad de la persona.
• Debe ser perceptible.
Importancia.
Su importancia es que, si la voluntad no es expresada de forma externa, no hay un hecho. Quedaría
todo en la mente de la persona y no existiría en la realidad jurídica.
Cómo se manifiesta la voluntad.
FORMA EXPRESA: La voluntad puede manifestarse de forma:
1. Oral.
2. Escrita.
3. Con signos inequívocos (signos que demuestran la voluntad).
4. Ejecución de un hecho material.
Declaración tácita.
FORMA TÁCITA: Es la que se observa de hechos o con un conjunto de circunstancias que rodean un
acto. Si la ley exige una manifestación expresa, carece de eficacia.
El silencio como forma de manifestación de la voluntad.
La regla establece que el silencio no es una manifestación de la voluntad, pero sí puede serlo por
excepción:
• Si la ley exige una manifestación de la voluntad.
• Si existe una relación entre el silencio actual y las declaraciones anteriores.

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• Si las partes acordaron que el silencio es tomado como declaración de la voluntad.

PUNTO 3.
Declaraciones recpeticias y no recpeticias.
Las declaraciones recpeticias son las que, para ser eficaces, deben dirigirse a una persona
determinada y que ésta persona sea notificada de la declaración.
Las declaraciones no recpeticias son lo contrario: la declaración de voluntad es eficaz, aunque se
comunique o no a otra persona.
Relevancia de los elementos internos y externos.
Su importancia se ve en dos temas:
• Si la declaración de la voluntad es válida o eficaz.
• Cómo se interpretan los actos jurídicos.
Teorías de la voluntad y teorías de la declaración.
Cuando las condiciones internas y la condición externa de la voluntad no coinciden, se debe decidir
cuál de ellas es la que prevalece (tiene mayor importancia). Existen 2 teorías:
1. Teoría de la voluntad real:
a. Es la teoría francesa.
b. Su mayor exponente es Savigny.
c. Tiene mayor importancia la voluntad interna.
d. Se protege al autor de la declaración.
2. Teoría de la voluntad declarada:
a. Es la teoría alemana.
b. Está en el Código Civil Alemana.
c. Lo que vale es la voluntad tal como fue declarada. Sistema del C.C. y C.
• Nuestro código adopta como regla la teoría de la voluntad real.
• Se le da mayor importancia a la voluntad interna.
• Existen excepciones a esa regla, como, por ejemplo, una persona menor de 13 años no tiene
discernimiento sobre actos lícitos, pero puede casarse con dispensa judicial).

Unidad 12: Causa de la relación Jurídica. Actos Jurídicos.


PUNTO 1.
Actos jurídicos: concepto y caracteres.
Los actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos que tienen el fin inmediato de producir efectos
jurídicos, es decir, el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
Sus caracteres son:
 Voluntario.
 Lícito.
 Su fin inmediato es producir efectos jurídicos.
Distinción con los simples actos lícitos.
Los simples actos lícitos son los actos voluntarios que no están prohibidos por la ley y de los que
surge algún efecto jurídico (nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas).

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Acto jurídico y autonomía de la voluntad.


La persona decide si establece o no relaciones jurídicas, con quién y con qué contenido.
La autonomía de la voluntad es un principio que se ve realizado en los negocios jurídicos.

PUNTO 2.
Elementos del negocio jurídico:
Los actos jurídicos tienen 4 elementos:
 Sujeto.
 Objeto.
 Forma  Causa.
a) Sujeto.
El sujeto del negocio jurídico se denomina “parte”. Es la persona física o jurídica, que sufre efectos
jurídicos (nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones), como consecuencia del
negocio jurídico.
Parte Otorgantes.
La parte es quien otorga el acto, es decir, quien lo concluye por sí mismo, prestando su
consentimiento. También puede hacerlo un representante.
Terceros.
A nivel general, los actos jurídicos producen efectos entre las partes y no en terceros. Pero puede
generarlos de forma excepcional, ya que existen:
• Terceros interesados: son los que tienen un derecho subjetivo o un interés legítimo y son
afectados por la relación jurídica.
• Terceros no interesados: son ajenos al acto y a sus efectos. No tienen un derecho subjetivo o
interés legítimo.
Requisitos de validez del acto en relación a los sujetos.
Para que el acto sea válido, los sujetos deben:
• Poder manifestar su voluntad con un hecho exterior.
• Tener la capacidad para realizar el acto.
b) Objeto.
El objeto de un acto jurídico puede referirse a hechos, bienes, personas o hasta el cuerpo humano.
Condiciones de validez.
El objeto de los actos jurídicos debe ser:
1. Posible.
2. Determinado o determinable por las partes o por terceros.
3. Lícito (no puede ir en contra del ordenamiento jurídico).
4. No debe ser contrario a la moral, buenas costumbres, orden público.
5. No debe ir en contra de la dignidad humana.
6. No puede ser un bien que se haya prohibido por un motivo especial.
c) Forma
Es la manera en la que se exterioriza la voluntad de los sujetos. Puede manifestarse de forma:
1. Oral.

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2. Escrita.
3. Con signos inequívocos (signos que demuestran la voluntad).
4. Ejecución de un hecho material.
d) Causa.
 La causa es el fin inmediato que está autorizado por el ordenamiento jurídico y que fue un
determinante de la voluntad.
 También pueden ser motivos exteriores si son lícitos e incorporados al acto.
 Se presume que existe una causa mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido,
aunque la causa expresada sea falsa, si es que se funda en otra causa

PUNTO 3.
Clasificación de los actos jurídicos:
a) positivos y negativos;
• Actos positivos: se realiza algo. (entregar un bien).
• Actos negativos: se deja de realizar algo o no se debe realizar. (dejar de sacar las manzanas
de un árbol)
b) entre vivos y de última voluntad;
• Actos entre vivos: produce efectos de forma inmediata.  Actos de última voluntad:
produce efectos después de la muerte.
c) unilaterales y bilaterales;
• Actos unilaterales: se utiliza 1 sola voluntad o persona para realizar el acto.
• Actos bilaterales: se utilizan dos o más voluntades.
d) patrimoniales y extra patrimoniales;
• Actos patrimoniales: tiene como fin producir un efecto en el patrimonio.  Actos
extrapatrimoniales: no tiene como fin producir un efecto en el patrimonio.
d) de administración y de disposición;
• Actos de administración: se mantiene completo el patrimonio y sólo le produce beneficios
que suele haber. Por ejemplo: uso de un bien.
• Actos de disposición: alteran sustancialmente el patrimonio. Por ejemplo: compra, venta,
donación.
f) formales y no formales;
• Actos formales: siguen una forma establecida por la ley.  Actos no formales: no siguen
una forma establecida por la ley.
g) recpeticios y no recpeticios;
• Actos recpeticios: necesitan ser comunicados y recibidos por otra persona.
• Actos no recpeticios: no es necesario que sea recibidos.
h) principales y accesorios;
• Actos principales: estos actos existen por sí mismos.  Actos accesorios: dependen
de otro acto para existir.
i) causales y abstractos;

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• Actos causales: tienen un motivo, una causa o un fin. Dependen de la causa.  Actos
abstractos: existen y no dependen de su causa.
j) puros y simples;
• Actos puros:  Actos simples:
k) onerosos y gratuitos.
• Actos onerosos: las obligaciones son recíprocas (uno compra, el otro le entrega un bien). 
Actos gratuitos: la obligación la tiene 1 sola de las partes. Por ejemplo: una donación.

PUNTO 4.
Efectos de los actos jurídicos: principio general.
A nivel general, los contratos solo tienen efecto entre las partes y a sus sucesores universales.
No pueden crear obligaciones en terceros.
Sucesores universales.
Los efectos del acto se extienden hacia los sucesores universales, excepto:
1. Los derechos inherentes a la persona (derecho a la familia).
2. Los derechos no transmisibles.
Sucesores singulares.
Los afectan los derechos reales que gravan la cosa que adquieren y las obligaciones inscriptas en ella.
Los benefician algunos derechos, como los accesorios de la cosa.
Terceros.
La regla general dice que los actos jurídicos no pueden crear obligaciones en terceros. Existen
excepciones:
1. Terceros adquirientes a título oneroso (no gratuito) y de buena fe sobre muebles, inmuebles
y otros bienes que son objeto de actos viciados.
2. El presunto fallecido, que aparece en el período definitivo. Se le reintegran los bienes pero no
los que fueron enajenados (vendidos, por ejemplo).
3. Las hipotecas no registradas.

PUNTO 5.
Modalidades de los actos jurídicos: concepto.
Son elementos accidentales que modifican los efectos normales de un acto jurídico. Clases:

a) condición: concepto, caracteres y efectos.


La condición es una cláusula en la que se subordinan los efectos del acto jurídico a un hecho futuro
e incierto.
Sus caracteres son:
1. Incierto.
2. Futuro.
3. Lícito.
4. No debe depender plenamente del deudor.
Sus efectos no son retroactivos (no tienen efecto sobre actos del pasado).
Si se cumple la condición, obliga a las partes a entregarse las prestaciones prometidas.

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Condición suspensiva: concepto, caracteres y efectos


La condición suspensiva es aquella que subordina el nacimiento de un derecho a un hecho futuro e
incierto. Por ejemplo: un padre le dice a su hija: “el día que te recibas de abogada, te regalaré mi
auto”.
Sus efectos:
• Si se cumple la condición: nace el derecho o prestación.
• Si no se cumple: no sucede nada (no nace un derecho).
Condición suspensiva y resolutoria.
La condición resolutoria se diferencia de la suspensiva en que subordina la extinción de un derecho a
un hecho futuro e incierto. Por ejemplo: un padre le dice a su hija “te voy a prestar mi auto. El día
que te recibas de abogada, me devuelves el auto”.
Sus efectos:
• Si se cumple: se extingue el derecho.
• Si no se cumple: no sucede nada (el derecho sigue en posesión de la persona).
b) plazo: concepto, caracteres, clasificación y efectos.
El plazo es una cláusula en la que la exigibilidad o la extinción de un acto dependen de un hecho
cierto y futuro.
Sus caracteres son:
1. Hecho cierto.
2. Futuro.
3. Se presume que es a favor del obligado.
El plazo de clasifica en:
• Suspensivo: suspende los efectos del acto hasta que se cumpla el plazo.
• Extintivo: cuando se cumple el plazo, se extinguen los efectos del acto.
También en:
Cierto: la fecha está determinada con precisión (el 8 de octubre).
Incierto: no se sabe exactamente cuándo ocurrirá (cuando muera tu hermano. No se sabe
cuándo va a morir pero algún día pasará porque todos morimos.) También en:
 Expreso: se determina expresamente.
 Tácito: surge de la naturaleza del acto (no es expreso).
EFECTOS: cuando se cumple el plazo, las obligaciones se pueden exigir o se extinguen, según el tipo
de plazo que sea.
c) cargo: concepto, caracteres y efectos.
Es una obligación accesoria y excepcional que se impone al que adquiere un derecho.
Sus caracteres son:
1. Obligación.
2. Accesoria: está adherida al acto.
3. Excepcional: depende de la voluntad del testador o donante.
Efectos:
 Si se incumple el cargo, a nivel general, no se extingue el derecho. Pero le permite al acreedor
que se exija el cumplimiento del cargo.

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Unidad 13: Forma de los Actos Jurídicos


PUNTO 1.
Forma esencial: concepto.
• La “forma esencial” es el hecho exterior por el cual se manifiesta la voluntad.
• No existe acto jurídico sin forma esencial.
• La forma puede ser oral, escrita o con signos inequívocos.
La forma como elemento del negocio jurídico.
Esta forma no es un elemento del negocio jurídico, sino que es un elemento externo de la voluntad.
La “forma impuesta” no es un elemento del acto jurídico porque sólo es una manera que elige la ley
para que la voluntad pueda manifestarse.
Principio de la libertad de formas.
Según el Código, si la ley no elige una forma determinada para manifestar la voluntad, las personas
pueden utilizar la que forma que quieran. También pueden elegir una forma más estricta que la
forma que establece la ley.
Forma y prueba.
No es lo mismo forma que prueba.
• La forma:
 Es un elemento del acto jurídico.
 Se da en el mismo momento que el acto.
 Permite demostrar la voluntad del sujeto.
• La prueba:
 Es un conjunto de medios que demuestran la existencia de un hecho.
 No es un elemento del acto jurídico.
 Puede ser posterior al acto.
Forma esencial y forma impuesta.
• La forma esencial:
 Es la que sí o sí debe existir en todo acto jurídico.
 Manifiesta la voluntad.
 Sin ella no existe el acto jurídico.
• La forma impuesta:
 Es un medio probatorio que exige la ley para demostrar la voluntad.
Clasificación de los actos jurídicos en relación a sus formas.
Existen dos formas de clasificarlos:
• Clasificación clásica:
 Actos formales: su validez depende de cumplir con las formas exigidas por la ley o por
la voluntad de las partes. Se dividen en:
 Solemnes: la omisión de la forma legal produce la nulidad del acto y de sus
efectos.
 No solemnes: el acto es válido a pesar de la omisión de la forma legal, pero
sus efectos sólo se podrán obtener si se cumple con la forma legal.

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 Actos no formales: son los actos en los que la ley no señala alguna forma, sino que las
partes deciden la forma libremente.
• Clasificación moderna:
 Solemnes absolutos: es igual que la forma solemne de la clasificación clásica (la
omisión de la forma legal produce la nulidad del acto y de sus efectos).
 Solemnes relativos: es igual que la forma no solemne de la clasificación clásica (el
acto es válido a pesar de la omisión de la forma legal, pero sus efectos sólo se podrán
obtener si se cumple con la forma legal).
 No solemnes: no son nulos, pero pueden volverse ineficaces.

PUNTO 2.
Efectos del incumplimiento de las formalidades.
 Si la ley exige una forma solemne y se incumple, el efecto es la nulidad del acto.
 Si se incumple una forma relativa, las partes quedan obligadas a hacer el negocio con
la forma exigida por la ley.
La conversión del negocio jurídico.
Si un acto no respetó la forma que exige la ley, el ordenamiento le reconoce la eficacia de otro
negocio jurídico.
Solo tendrá sus efectos cuando se cumplan las formas exigidas por la ley

PUNTO 3.
Instrumentos públicos: concepto.
• El Código no da una definición de los instrumentos públicos.
• Se pueden definir como los instrumentos otorgados por las formalidades que la ley
establece. Puede ser en presencia de un funcionario público o a quién la ley autorice.
Enumeración legal.
Según el Código, son instrumentos públicos:
1. Las escrituras públicas y sus copias o testimonios.
2. Los instrumentos de escribanos o funcionarios públicos.
3. Los títulos del Estado (nacional, provincial o municipal).
Otros instrumentos públicos.
Según el Código derogado, también eran instrumentos públicos:
• Las actas de sesiones parlamentarias y resoluciones administrativas.
• Informes y certificaciones de registros oficiales.
• Los documentos de identidad.
• Las cédulas de notificación.
• Algunas fotocopias certificadas por escribanos.
• Las actas notariales.
Requisitos de validez.
Existen 2 requisitos de validez:

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1. La actuación de un oficial público. Debe hacerlo en los límites de sus atribuciones y de su


competencia territorial.
2. Las firmas del oficial y las partes (o sus representantes). Si alguno no firma, el instrumento
no es válido.
Requisitos legales.
Existen 3 requisitos legales para la mayoría de los instrumentos públicos:
1. La firma: es sumamente importante que el instrumento esté firmado por el oficial público y
por todos los interesados.
2. Los testigos: deben estar presente para darle seriedad al acto.
3. La habilidad del testigo: no pueden ser testigos:
a. Incapaces de ejercicio.
b. Los que no saben firmar.
c. Dependientes del oficial público (personas que trabajan para él).
d. Cónyuge, conviviente y parientes del oficial público.
Fuerza probatoria.
El instrumento público da plena fe sobre:
1. La realización del acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público anuncia como
cumplidos.
2. Las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y
enunciaciones de hechos.
Impugnabilidad del contenido.
Un instrumento puede ser impugnado por una acción llamada “querella de falsedad”.
Trae consecuencias graves, como imputar al funcionario en un delito de acción pública.
Puede impugnarse el instrumento por dos motivos:
1. Falsedad material: si el instrumento está adulterado, es decir, si tiene partes falsas, alteradas
o eliminadas. En realidad, un documento falsificado es una copia de uno verdadero.
2. Falsedad ideológica: el contenido del instrumento es falso.
Escrituras públicas.
Una escritura pública es un instrumento público realizado por un escribano (u otro funcionario
autorizado) en su libro de protocolo. Contiene 1 o más actos jurídicos. Sus copias o testimonios
también son instrumentos jurídicos.
Sus requisitos son:
 El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones.
 Debe calificar los elementos del acto y configurarlos técnicamente.
 Pueden ser escritas a mano o digitalmente, siempre que cumpla con lo exigido por las
reglamentaciones.
 La escritura debe ser realizada y firmada en un solo acto. Se permite que, en algunos casos,
cuando son varios interesados, se firme en distintos momentos del día.
La escritura debe ser en idioma nacional y puede traducirse con un traductor oficial.
No se pueden dejar espacios en blanco ni usar abreviaturas. No se pueden usar números en las
cantidades entregadas.
La escritura debe tener:
• Fecha y lugar.

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• Nombre y datos básicos de los firmantes.


• La naturaleza del acto y cuáles bienes lo constituyen.
• La constancia de que el escribano hizo lectura de la escritura.
• Las firmas correspondientes.

PUNTO 4.
Instrumentos particulares: concepto.
Los instrumentos particulares son documentos firmados por las partes, sin una intervención de un
oficial público. Pueden ser firmados (instrumentos privados) o no firmados.
Valor probatorio.

Formalidades.
Los instrumentos privados se rigen por el principio de la libertad de formas.
Pueden ser:
 Firmados un día feriado.
 Sin especificar el lugar.
 Fecha ni nombre de firmantes.
 Las cantidades pueden ser en letras o números.
 Puede haber enmiendas y agregados.
 Pueden ser escritos a tinta o lápiz, impresos o mecanografiados.
 En cualquier idioma.
Firma.
El único requisito es que el documento sea firmado.
La firma tiene dos objetivos:
• Demostrar la voluntad.
• Demostrar la autoría.
Debe ser:
• Escrita a puño y letra.
• Exclusiva.
• Habitual (siempre usar la misma firma).
Si algún firmante no sabe o no puede firmar, se debe dejar constancia con 2 testigos.
Reconocimiento de la firma.
• Toda persona a la que se le atribuya un instrumento, debe manifestar si la firma le pertenece.
• Puede probarse por cualquier medio.
• Reconocer la firma implica reconocer el instrumento.
• Si una firma es verificada, no puede anularse el documento.
La firma digital y electrónica.
La firma digital es la firma utilizada en los documentos que se transmiten por medios electrónicos. La
firma electrónica es la identificación que una persona coloca junto con otros datos enviados
electrónicamente, pero no tiene el control y la seguridad de la firma digital.
Valor probatorio de los instrumentos particulares.
El valor probatorio lo da el juez, que toma en cuenta:

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 La coherencia entre lo sucedido y lo narrado.


 La precisión y calidad del texto.
 La confiabilidad de los soportes utilizados.
Firma en blanco.
(Sólo para entender: un documento firmado en blanco es cuando uno firma una hoja que está en
blanco y luego otra persona la llena. Se supone que esa persona va a escribir lo que uno le pide)
• El firmante de un documento en blanco puede impugnar el contenido probando que lo
escrito no es lo que él solicitaba.
• No puede usar testigos si no hay prueba por escrito.
• El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de buena fe.
• Puede probarse por cualquier medio que el documento en blanco es sustraído contra la
voluntad de la persona que lo guarda.
• El contenido no puede oponerse al firmante.
Correspondencia.
(Sólo para entender: correspondencia = cartas = correo).
 La correspondencia puede presentarse como medio de prueba por el destinatario.
 La correspondencia que es confidencial no puede utilizarse sin autorización.
 Los terceros no pueden utilizar la correspondencia sin consentimiento.
Documento electrónico: concepto y clasificación.
Los documentos electrónicos son las representaciones digitales de actos o hechos, más allá del
soporte utilizado para almacenarlos.
Falta clasificación. Creo que se clasifica en firma digital y firma electrónica.

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Unidad 14: Vicios del Acto Voluntario


PUNTO 1.
Vicios de los actos voluntarios: concepto.
Los vicios de los actos voluntarios son un defecto en algún elemento interno (discernimiento,
intención o voluntad). Existen 3 vicios de la voluntad:
1. Error.
2. Dolo.
3. Violencia.
Distinción entre los vicios de la voluntad y los vicios del acto jurídico.
Los vicios de la voluntad son defectos que están en la esfera interna del individuo (no distingue el
bien y el mal, no tiene la intención o se ve obligado a realizar algo).
Los vicios del acto jurídico son vicios de un negocio jurídico.

PUNTO 2.
Error de hecho: concepto, condiciones y efectos.
El error de hecho es el falso conocimiento sobre un hecho.
Debe ser:
 De hecho.
 Esencial.
 Reconocible por la otra parte.
Su efecto es la nulidad del acto jurídico.
Error esencial.
Un error de hecho es esencial cuando recae sobre:
• La naturaleza de un acto.
• El objeto (era distinto, otra calidad, otra cantidad).
• La cualidad sustancial del bien.
• Error sobre la causa.
• Error sobre la persona.
Error reconocible.
Un error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza
del acto y las circunstancias. Esto se da en actos bilaterales o unilaterales recpeticios.
Error de cálculo.
 Un error es de cálculo cuando trata sobre la cantidad.
 No da lugar a la nulidad del acto.
 Sólo es anulable si es determinante del consentimiento.
Error de la declaración.
• El error en la declaración es cuando se conoce la realidad, pero se declara algo equivocado.
• Puede ocurrir en actos unilaterales y bilaterales.
• Este error debe ser esencial y reconocible.
• Se lo trata al igual que los demás errores (esencial, de hecho).
El error accidental.

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 El error accidental es sobre una parte accesoria del acto jurídico o sobre un elemento
esencial pero que no cambia la sustancia del acto.
 No genera la nulidad del acto.
 Abarca a todos los errores que no son esenciales (error accidental es lo contrario a error
accidental).
Subsanación del error.
La parte que cometió el error no puede pedir la nulidad del acto, si es que la otra parte quiere
ejecutarlo con las formas y el contenido que están en el acto.
Consecuencias.
El error genera como consecuencia la nulidad relativa del acto.
También atribuye la responsabilidad civil a la persona que comete el error.

PUNTO 3.
Dolo: diversas acepciones.
El dolo:
1. Es un factor para atribuir la responsabilidad civil.
2. Hace referencia a no cumplir con una obligación, estando en condiciones de hacerlo.
3. Es un vicio de los actos voluntarios.
Definición.
Según el Código, acción dolosa es:
• Toda afirmación de lo falso o disimulación de lo verdadero.
• Es cualquier artificio o astucia que se emplea en la celebración del acto.
• Tanto la acción dolosa como la omisión dolosa causan los mismos efectos (ejemplo: acción:
el cuadro que te quiero vender lo pintó Da Vinci. Omisión: estoy vendiendo un auto y no dije
que el motor está fundido).
Análisis de las acciones dolosas.
• El dolo es inducir a otra parte al error.
• Utiliza una maniobra que puede ser:
 Afirmar lo falso.
 Disimular lo verdadero.
• Se utilizan toda clase de falsedades y engaños para provocar un error.
• Se le suele llamar “error provocado”.
Omisión dolosa.
 La omisión dolosa es cuando no se comunica toda la información a la otra parte, en un acto
jurídico.
 Su objeto es causar un error en la otra persona.
 En los contratos al consumidor, está castigada la omisión (por ejemplo, Personal dice que vas
a pagar 500 pesos por mes, pero no sabías que a partir del segundo mes pagás 1.000
pesos).
 En los contratos donde las dos partes son iguales, no está tan clara la cuestión.
Finalidad del dolo.

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La finalidad del dolo es conseguir que se celebre el acto jurídico, es decir, que el destinatario del
engaño, realice el acto jurídico de forma voluntaria (no se lo presiona ni se lo amenaza, sólo se lo
engaña para que cometa un error).
Condiciones que debe reunir el dolo esencial.
El dolo esencial debe reunir 3 condiciones:
 Debe ser grave.
 Ser un determinante de la voluntad.
 Causar un daño importante.
 Que no sea recíproco (que no sea de ambas partes).
Dolo de un tercero.
Si el dolo lo comete un tercero a las partes, este tercero es el autor del dolo y es el responsable por
daños y perjuicios.
Efectos del dolo principal.
Tiene 2 efectos:
1. La víctima puede demandar la nulidad del acto, sea por acción o por excepción. Esta nulidad
es relativa y puede confirmarse el negocio.
2. La víctima puede demandar para reparar los daños y perjuicios sufridos. Esto puede
sumarse a la acción de nulidad o ejercerse por sí sola. (se puede mantener el acto y sólo
demandar la reparación de daños y perjuicios).
Dolo incidental: concepto y requisitos.
El dolo incidental es el que no es un determinante de la voluntad de la víctima (es cuando causas un
dolo, pero si no lo hubieras hecho, la otra persona igual hubiera aceptado el acto jurídico).
No causa la nulidad del acto, pero se pueden reparar daños y perjuicios.
Requisitos:
 No debe ser un determinante de la voluntad.
 No debe ser recíproco (no puede haber dolo por ambas partes).
 El dolo debe provocar un daño que no sea importante. Prueba.
• El dolo debe probarlo la persona que se siente dañada.
• Puede utilizar cualquier medio de prueba.

PUNTO 4.
Violencia: concepto y clases.
La Violencia es la fuerza irresistible y las amenazas que generan temor de sufrir un mal grave e
inminente que no se puede contrarrestar. Puede ser sobre la persona, sus bienes o hacia un tercero.
Se analiza la situación del amenazado y las circunstancias del caso.
La violencia puede ser:
 Violencia física.
 Intimidación.
Requisitos que deben reunir las amenazas.
Sus requisitos son (es lo mismo que la definición):
• Una amenaza.

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• Generar un mal inminente y grave.


• Sobre la persona, sus bienes o un tercero.
• Ser determinante del consentimiento.
Efectos del vicio violencia.
Su efecto es la nulidad relativa del acto.
También puede surgir una acción de responsabilidad por daños y perjuicios.
Estas acciones son independientes una de la otra.
Violencia ejercida por un tercero.
La violencia ejercida por un tercero tiene los mismos efectos que la violencia que ejerce una de las
partes del acto.
También produce la nulidad relativa y puede salir una acción de daños y perjuicios.
Temor reverencial.
Es el miedo que se tiene de personas sobre las que se está en relación de respeto o de sumisión
(hijos, padres, esposo, etc).

PUNTO 5.
Prescripción de las acciones de nulidad por vicios de los actos voluntarios.
(Prescripción es cuando se pierde un derecho por el paso del tiempo).
Las acciones de nulidad relativa prescriben en 2 años Se cuenta desde
que cesó el error, dolo o violencia.
Se debe probar que alguno de esos vicios haya finalizado.

Unidad 15: Vicios Propios de los Actos Jurídicos


PUNTO 1.
Lesión: concepto.
Una lesión es un daño en un contrato a título oneroso que surge del hecho de no recibir el
equivalente que se da.
Distintas especies.
Existen 2 especies de lesión:
 Lesión objetiva: es el vicio del acto jurídico en el que no hay una equivalencia entre lo que se
da y lo que se recibe.
 Lesión subjetiva: es un vicio del acto jurídico en el que hay una desproporción entre lo que se
da y se recibe, pero además hay un aprovechamiento de una parte por sobre otra. Esto
sucede por un estado de inferioridad.
Texto legal.
Según el Código:
• Cuando una parte explota la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra y obtiene
una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación, puede pedirse la nulidad o la
modificación de los hechos.
• La ley presume que existe esto en caso de que haya una desproporción en las prestaciones (la
ley piensa que eso sucede a menos que se demuestre lo contrario).

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• Los cálculos dependen de los valores en el momento del acto.


• El afectado puede pedir la nulidad o un reajuste del acuerdo.
• Sólo pueden ejercer esta acción el afectado o sus herederos. Actos a los que se les
aplica.
Esto se aplica a los actos jurídicos, bilaterales y onerosos.
Elementos.
Una lesión tiene dos elementos: 1.
Elemento objetivo: es la:
a. Ventaja patrimonial: una parte obtiene ventajas sobre la otra.
b. Desproporcionada: es evidente que una parte se beneficia demasiado y la otra se ve
perjudicada.
c. Sin justificación: es la falta de una causa.
2. Elemento subjetivo: es la:
a. Necesidad: es la falta de cosas para la vida, en especial cosas con valor económico.
b. Debilidad síquica: cuando la parte tiene disminuidas sus facultades (estando ebrio,
por ejemplo).
c. Inexperiencia: es la falta de conocimiento para el uso y la práctica.
Titulares de la acción.
 Sólo pueden ejercer esta acción el afectado o sus herederos.
Renunciabilidad de la acción.
No se puede renunciar a la acción contra la lesión en el momento del acto.
Una vez que desaparece la lesión, puede confirmarse el acto.
Confirmación del acto lesivo.
El acto con lesión tiene nulidad relativa, por eso puede ser confirmado.
Pero sólo podrá ser confirmado cuando desaparezca la lesión. (esto es casi lo mismo de más arriba)
Prescripción de la acción.
En el Código se establece que la acción prescribe a los 2 años desde que la obligación del lesionado
debía ser cumplida.

PUNTO 2.
Simulación: concepto.
La simulación es un vicio en el que se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de
otro. También puede ocurrir cuando:
• Sus cláusulas no son sinceras.
• Fechas que no son verdaderas.
• Se transmiten derechos a personas que no corresponden.
Clasificación de los negocios simulados.
Simulación lícita e ilícita.
1. Simulación ilícita: perjudica a un tercero y provoca la nulidad el acto.
2. Simulación lícita: ocurre cuando no perjudica a terceros ni tiene un fin ilícito.
Simulación absoluta y relativa.

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1. Simulación absoluta: un acto no oculta otro acto real. (por ejemplo, para evitar la acción de
los acreedores, el dueño de un terreno simula venderlo para que no se lo quiten. Pero en
realidad sigue siendo el dueño del terreno.)
2. Simulación relativa: un acto es simulado con otro acto real.
Simulación por interposición de personas.
Ocurre cuando se adquieren o transmiten derechos para personas que están ocultas. La persona que
aparece como la que va adquirir un derecho, no lo es, sino que representa al verdadero destinatario
del derecho. Hay simulación cuando ambas partes (vendedor y comprador, por ejemplo) son
conscientes de la simulación.
Acción de simulación entre las partes y respecto de terceros.
• Las partes que realizan un acto simulado con un fin ilícito o que perjudica a un tercero, no
pueden ejercer una acción el uno contra el otro. Sólo pueden hacerlo si no obtienen
beneficio alguno de la acción de simulación.
• La simulación alegada por las partes debe probarse con un contradocumento, pero se puede
justificar que no hay contradocumento.
• Los terceros con derechos o intereses perjudicados, pueden pedir la nulidad del acto.
• Pueden demostrar la simulación con cualquier medio de prueba.
Efectos de la acción de simulación.
• El principal efecto que genera la simulación es la nulidad relativa del acto.
• Genera efectos en:
 Los demás acreedores del acto simulado:
 Acreedores del adquiriente simulado:
 Los subadquirientes:
Prescripción de la acción de simulación.
El plazo para que prescriba la acción de simulación es de 2 años desde que se conoció o pudo
conocer la simulación.

PUNTO 3.
Fraude: acepciones.
Fraude se puede definir como:
1. Engaño y sinónimo de dolo.
2. Un vicio de los actos jurídicos.
3. El fraude a la ley: son los negocios jurídicos que aparentan ser lícitos, porque se amparan en
una norma vigente, pero que persiguen un fin prohibido por otra norma.
Actos a través de los cuales se defrauda a los acreedores.
Los actos en los que se defrauda a los acreedores deben ser:
1. Negocios jurídicos (no pueden ser simples hechos jurídicos).
2. Negocios válidos (no debe ser nulo).
3. Negocios positivos o de actuación.
4. Negocios de enajenación o que impidan el mejoramiento del patrimonio.
5. Deben referirse a derechos o intereses patrimoniales.
6. Deben causar un daño.

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Acción revocatoria o pauliana: requisitos para su procedencia.


Para realizar una acción de declaración de inoponibilidad se necesitan estos requisitos:
1. El crédito sea anterior al acto impugnado.
2. El acto causó o agravó la insolvencia del deudor.
3. El que contrató con el deudor debió conocer las consecuencias del acto.
Legitimación activa y pasiva.
La legitimación activa, según el Código, la tienen todos los acreedores correspondientes.
La legitimación pasiva: si el acto impugnado es bilateral, la acción se utiliza contra ambas partes.
Efectos y extinción de la acción.
La acción revocatoria genera como efecto que el acto sea declarado inoponible frente a los
acreedores que ejercieron esta acción.
Esta acción solo beneficia a los acreedores que utilizaron la acción, y en la medida de sus créditos. La
acción se extingue cuando el adquiriente de los bienes desinteresa los bienes o les da garantía
suficiente.
Responsabilidad del tercero.
A nivel general, el que contrató con el deudor y posibilitó el fraude, debe restituir los bienes
recibidos.
Pero si la restitución es imposible porque pasó los bienes a un subadquiriente de buena fe, el que
contrató de mala fe debe indemnizar al acreedor en los daños y perjuicios.

Unidad 16: Ineficacia de los Actos Jurídicos


PUNTO 1.
Ineficacia: concepto.
1. Etimológicamente significa la “carencia de efectos”.
2. En sentido jurídico, la ineficacia es la privación o disminución de los efectos propios del acto
jurídico.
El acto jurídico puede producir otros efectos. Por ejemplo, un acto ineficaz no produce sus efectos,
pero puede surgir una acción para reparar daños y perjuicios.
Existen dos tipos:
1. Ineficacia estructural:
a. Los vicios existen en el momento de formación del acto.
b. Estos vicios son parte de la estructura del acto (son graves, por ejemplo, el dolo).
2. Ineficacia funcional:
a. Cobra importancia luego de la celebración del acto.
b. Sus causas están fuera de la estructura del acto (por ejemplo, el acto está bien pero
una de las partes no cumple con su obligación. Por ejemplo, una de las partes no
paga lo que tiene que pagar y la otra parte decide terminar el contrato).
Resolución, rescisión y revocación.
RESOLUCIÓN:

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• Es una forma de ineficacia de los actos jurídicos.


• Ocurre cuando una de las partes no cumple con el contrato y se da por terminado el
contrato.
• Se da por la producción de un hecho sobreviniente a la constitución del acto.
• Puede ser imputable a una de las partes o ser ajeno a ellas.
• Tiene efecto retroactivo al día de la celebración del acto y obliga a las partes a devolverse lo
recibido.
• La parte incumplidora tiene que indemnizar por daños y perjuicios.
REVOCACIÓN:
• Es una forma de ineficacia de los actos jurídicos.
• Ocurre cuando la ley autoriza a una parte a retraer su voluntad, dejando sin efecto la
relación jurídica.
• Puede ocurrir en actos jurídicos unilaterales y en algunos actos bilaterales (por ejemplo, un
testamento).
• CARACTERES: o Es unilateral: la voluntad de un solo sujeto permite revocar el acto. o Es un
acto entre vivos.
o Es voluntaria.
RESCICIÓN:
• Es una forma de ineficacia de los actos jurídicos.
• Un acto jurídico queda sin efecto para el futuro.
• Puede ser:
o Bilateral: proviene del acuerdo entre las partes.
o Unilateral: proviene de la voluntad de una de las partes.
• CARACTERES: o Funciona en los contratos de duración.
o Es voluntaria.
o Sólo se da en actos bilaterales (entre dos o más personas).
• Produce efectos hacia el futuro, dependiendo de lo que decidan las partes.
Ineficacia pendiente.
• Son actos jurídicos válidos que son ineficaces en su inicio, pero pueden volverse eficaces
con el tiempo, si es que se cumplen algunos requisitos o condiciones.
• Existen tres supuestos:
o Actos modales: son actos que dependen de una condición o un plazo suspensivo. o
Compraventa sujeta a condición suspensiva: depende de la voluntad del comprador.
o Contratos sobre bienes futuros: los bienes futuros pueden ser objeto de los
contratos, dependiendo de que lleguen a existir.
PUNTO 2.
Inoponibilidad del acto jurídico: concepto.
• Es un supuesto de ineficacia que establece la ley.
• Un acto válido y eficaz es privado de sus efectos con respecto a terceros.
• La ley protege a los terceros y prohíbe que las partes actúen en contra de estos terceros.
Fundamento.
• Se basa en la protección a los terceros, que se denominan terceros interesados.

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• Esta protección se da porque, por ejemplo, las partes realizan un acto fraudulento y con esto
perjudican los intereses de un tercero.
Comparación con la nulidad.
 La NULIDAD vuelve inválido al acto y lo priva de sus efectos con respecto a todos. La
INOPONIBILIDAD no cuestiona la validez del acto, sino que no permite que se produzcan los
efectos que perjudiquen a un tercero.
 La causa de la NULIDAD está en la esencia del acto, mientras que la INOPONIBILIDAD tiene
su causa fuera del acto (depende de proteger el interés del tercero).
 La NULIDAD se da por vicios que existen en el momento en el que se celebra un acto. La
INOPONIBILIDAD necesita un motivo posterior al acto para existir.
 La NULIDAD puede ser pedida por las partes o por terceros, mientras que la
INOPONIBILIDAD sólo puede ser pedida por terceros.
 Tanto la NULIDAD como la INOPONIBILIDAD tienen un origen legal y pueden utilizarse por
acción o por excepción.
Inexistencia del acto jurídico.
• En teoría, la inexistencia jurídica de un acto no depende de su validez, ya que sólo un
negocio existente puede ser válido o inválido.
• Se supone que, si falta un elemento esencial, el acto es inexistente. Por ejemplo, si no se
cumplen algunos de los requisitos para el matrimonio, se considera que el matrimonio es
inexistente.
PUNTO 3.
Nulidad: concepto y caracteres.
La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos a un acto jurídico.
Su causa son vicios que se dan en el momento de celebrar el acto. Sus
caracteres son:
• Es una sanción.
• Es legal.
• Se aplica sólo a los actos jurídicos.
• Priva de sus efectos al acto.
• Ocurre por vicios originarios, orgánicos y esenciales.
La nulidad invocada por vía de acción o de excepción.
La nulidad puede ocurrir de dos formas:
1. Por vía de acción:
a. Una parte solicita la nulidad. (una parte ve que el acto está mal, entonces pide que
se anule)
b. Esta nulidad ocurre contra todos los que intervinieron en el acto.
2. Por vía de excepción:
a. Una parte solicita la nulidad para defenderse cuando la parte contraria le exige que
cumpla con el acto jurídico.
b. (La parte contraria te exige que cumplas con unas condiciones y vos te das cuenta
que el acto tiene vicios y no te corresponde hacer eso, por ejemplo, la otra persona
te engañó para que cometas un error y quiere que cumplas con esto).
Clasificación de las nulidades:

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a) nulidad absoluta y relativa;


La nulidad absoluta:
1. Priva de sus efectos a un acto de forma definitiva.
2. Su causa es que el acto va en contra del orden público, la moral o las buenas costumbres.
3. Es declarada de oficio por el juez.
4. Está basada en las excepciones a la capacidad de derecho.
5. El acto no puede ser confirmado. Es nulo y no hay forma de “sanar” la nulidad.
6. Por ejemplo: matrimonio entre padre e hija.
La nulidad relativa:
1. Priva de sus efectos a un acto.
2. Su causa es proteger a determinadas personas.
3. No corresponde que el juez la declare de oficio.
4. Está basada en la incapacidad de derecho.
5. El acto puede ser confirmado.
6. Por ejemplo: un chico de 13 años vende su bicicleta.
b) nulidad total y parcial.
La nulidad total:
1. Anula todo el acto jurídico.
2. El acto se vuelve inválido.
La nulidad parcial:
1. Anula una o varias partes del acto jurídico.
2. El acto puede ser válido (sólo se invalida una parte del acto).
Efectos de las nulidades de los actos jurídicos.
Como principio, la nulidad vuelve las cosas al mismo estado en el que estaban antes de realizarse el
acto. También obliga a las partes a devolverse lo recibido. La nulidad tiene alcance:
• Hacia el pasado: vuelve las cosas al estado anterior a la celebración del acto.
• Hacia el futuro: el acto ya no puede producir sus efectos.
El principal efecto de la nulidad es que se extinguen los derechos reales o personales producidos por
el acto.
Puede generar una acción para reparar daños y perjuicios.
PUNTO 4.
Conversión y confirmación del acto inválido.
La CONVERSIÓN:
1. Ocurre cuando un acto jurídico no cumple con los requisitos exigidos por la ley, pero puede
tener validez como otro acto, porque cumple requisitos menores.
2. Un acto nulo puede convertirse en otro acto válido.
3. Debe cumplir con los requisitos del acto al que se quiere convertir.
4. Si las partes hubieran previsto la nulidad, hubieran querido realizar el acto jurídico que sí es
válido.
5. (esto es tonto, pero solo para entender. Sería como que yo me inscribo para una beca de
excelencia, pero no cumplo con los requisitos para esto, pero si para una beca común,
entonces decido que quiero la beca común) La CONFIRMACIÓN:

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1. Ocurre cuando la parte que puede utilizar la nulidad, decide tener el acto como válido y
hace desaparecer la causa de nulidad.
2. La nulidad debe ser relativa (por ejemplo, un chico de 13 años vende su bicicleta. El acto
tiene nulidad relativa, pero su padre acepta lo que decidió su hijo y confirma la venta de la
bici).
3. La confirmación es un acto unilateral, ya que depende de la voluntad de un sujeto de
confirmar el acto.
4. Necesita que haya desaparecido la causa de nulidad.
5. Existen dos tipos:
a. Expresa: es escrita y explica la causa de nulidad, su desaparición y la confirmación
del acto.
b. Tácita: no se da por escrito sino por acciones o signos que demuestran la intención
del sujeto de confirmar el acto.
Prescripción de la acción de nulidad.
La acción de nulidad relativa prescribe a los dos años.
Cómo se computa el plazo:
1. Si trata sobre vicios de la voluntad, es desde que terminó la violencia o desde que el
errordolo fueron conocidos.
2. Si es por simulación entre las partes es desde que una de ellas se negó a dejar sin efectos el
acto.
3. Si es por simulación a un tercero, desde que se conoció el vicio.
4. Si es por nulidad por incapacidad, desde que la incapacidad terminó.
5. Si es por lesión, desde la fecha en que debía ser cumplida la obligación.
6. Si es por fraude, desde que se conoció el fraude.

La excepción por nulidad se considera que es imprescriptible. La


nulidad absoluta también es imprescriptible.

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Unidad 1
1_ Derecho en General:

Concepto de derecho: es el orden social justo, el ordenamiento de la vida social, ajustados a


las características de la conducta humana, que toma al hombre como realmente es, tratando
de satisfacer los fines humanos con sujeción a la moral.

Relación jurídica: es el vínculo que une a dos o más personas, respecto de determinados
bienes o intereses, regulados por el derecho.

La relación jurídica se constituye por 3 elementos, el sujeto que puede ser activo (titular de los
derechos subjetivos) o pasivo (titular del deber jurídico correlativo a aquel), el objeto que son
los bienes, cosas, servicios personales y la causa, hechos y actos jurídicos, que derivan en la
relación jurídica.

Derecho objetivo y subjetivo:

Dº Objetivo: Conjunto de normas emanadas de autoridad competente que tienen vigencia en


un estado en un momento determinado (aquí la palabra derecho se puede usar para identificar
el Dº objetivo como positivo)

Dº subjetivo: Atribución o prerrogativa que tiene el sujeto de exigir a otro u otros el


cumplimiento de una determinada conducta.

Derecho natural y derecho positivo:

Dº Natural: Conjunto de reglas que en la elaboración del espíritu humano, se estima que
mutan de la naturaleza intrínseca, de las relaciones de coexistencia sin que hayan sido creadas
por un legislador. Estas normas que constituyen el dº natural, son entonces, anteriores e
independientes de la decisión de cualquier legislador positivo y se basan según el
ordenamiento, sea en la misma naturaleza de las cosas o de las relaciones humanas.

Dº Positivo: Conjunto de normas jurídicas que rigen en un estado en un momento determinado

Ramas del derecho positivo (derecho público y privado):

Dº Público: En las ramas de este, el Estado actúa primordialmente. Ramas: Dº Constitucional,


Dº Administrativo, Dº Penal, Dº Internacional Público y Dº Eclesiástico.

Dº Privado: Es el conjunto de normas que regula primordialmente las relaciones de los


particulares entre sí o con el Estado, actuando sine imperium, como una simple persona
jurídica. Ramas: Dº Civil, Dº Comercial, Dº Laboral y Dº Agrario.

2_ Derecho civil:

Concepto y evolución: conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y mas


generales de la vida, en que el hombre se manifiesta como tal, es decir, como sujeto de
derecho y de patrimonio, y miembro de la familia, para el cumplimiento de los fines
individuales de su existencia, dentro del concierto social. Constituye el cimiento común de todo
el derecho privado.

El derecho civil actual encuentra sus raíces mas profundas en el derecho romano. Desde la ley
de las XII tablas, hasta la elaboración del Corpus Iuris Civile; transcurrieron diez siglos en los
cuales se desarrollo una intensa labor, que puede decirse, que el derecho patrimonial de los

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códigos actuales sigue siendo un mero desarrollo del derecho romano. La comprensión de este
es indispensable para el conocimiento del derecho civil actual, para reconocer las fuentes de
nuestro derecho.

El derecho romano, paso por varias etapas. La primera expresión legal fueron las leyes de las
XII tablas. Durante la republica se dictaron sucesivas leyes que morigeraron algunos principios
de las XII tablas. El derecho romano encontró cause para su desarrollo en la actividad de un
magistrado: el pretor; además de resolver los casos concretos, comenzaron a formular por
escrito, una enumeración de los derechos y reclamaciones que hallarían protección bajo su
magistratura. De esta forma, llego a ser un derecho establecido, convirtiéndose en un
verdadero código de derecho privado. En el imperio la actividad creativa del pretor y de los
juristas hallo fuertes limitaciones pues el poder legislativo al senado, cuyas opiniones
adquirieron el valor de leyes.

La tarea de compilar el derecho probablemente se origino en la pretensión de concretar la


vigencia monopólica del derecho imperial. La codificación por excelencia es la que se hace en
el imperio de oriente bajo la inspiración del emperador Justiniano quien decide concentrar el
derecho en una recompilacion definitiva en el cual estuviese contenido todo el derecho;
considero Justiniano que su obra significaba la unidad definitiva del derecho. Esta obra
conocida con el nombre de Corpus Iuris, se divide en cuatro partes: la 1ra son las institutas,
2do digesto, 3ro código y 4to novelas.

Se ha dicho que la obra de Justiniano condensa la herencia y la transmite a la conciencia


jurídica y al pensamiento europeo.

Código Civil y Comercial: concepto: El Código Civil y Comercial de la Nación es el cuerpo legal
que reúne, desde 2015, las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la
Argentina. Fue redactado por una comisión de juristas designada por decreto 191/2011. El
texto final fue aprobado por el Congreso de la Nación el 1 de octubre de 2014, mediante la ley
n.° 26 994, promulgada el 7 de octubre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre
del mismo año.

Codificación: El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación representa un cambio histórico en


el sistema jurídico argentino. Se trata de una codificación que responde a un conjunto de reglas
de destacada tradición en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación argentinas que
avanzaron para brindar tutela a la persona a través de la llamada constitucionalización del
derecho privado.

Un cuerpo normativo como este, pensado con foco en el ciudadano, el cual sienta paradigmas
y principios que responden a las prácticas sociales y culturales vigentes, adquiere una clara
trascendencia histórica e implica también un cambio en la práctica profesional del derecho.

El objetivo de la presente obra consiste en reunir en un solo cuerpo el análisis de diversos


aspectos relevantes de la llamada unificación de los Códigos Civil y Comercial.

3_ Derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple:

Concepto y distinción:

 Derecho subjetivo:
 Interés legitimo:
 Interés simple:

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Derechos individuales homogéneos: los Derechos Individuales homogéneos son una categoría
autónoma dentro de los derechos de incidencia colectiva a los que se refiere el artículo 43 de la
CN. Más aún, se sostiene que los mismos pueden cumplir una función procesal tan importante
como es dar cabida a todos aquellos reclamos que por no ser fácilmente encuadrables en las
restantes categorías de derechos colectivos, podrían quedar sin tutela judicial colectiva.

Teoría del abuso del derecho: ARTÍCULO 10. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un
derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines
del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las
buenas costumbres.

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar
una indemnización.

Supone el ejercicio de un derecho que se tiene aunque se ejerce fuera de los limites de la
buena fe. Se requieren dos requisitos para su aplicación:

 Un derecho que se tiene, previsto legalmente para ser ejercido


 Un ejercicio contrario a los fines para que el que fue previsto, o que afecta las reglas
morales

El abuso de derecho no es causa de nulidad, el juez no acuerda protección alguna para


realizarlo en la forma abusiva prevista, lo que puede hacer el juez es llamar a las partes para
que se pongan de acuerdo y eliminen los aspectos abusivos. Si ya se ha ejercido, se lo trata
como si fuera un acto ilícito y su autor es responsable de los daños y perjuicios.

Cabe advertir que la identificación del ejercicio abusivo del derecho con el acto ilícito es solo de
consecuencia y efecto; ya que el acto ilícito es siempre contrario a la ley, en el abuso del
derecho se arranca con un principio legítimo y después se produce una desviación de sus fines.
No se trata de un acto ilícito sino de un acto anti funcional.

Abuso de posición dominante: ARTICULO 11.- Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en


los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin
perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales.

La posición dominante en el mercado es la que posibilita que un determinado prestador o


conjunto de prestadores se abuse de su posición de fortaleza en la relación establecida con un
sujeto que se encuentra en situación de debilidad jurídica, social o económica. Es claro que ello
puede darse cuando existe una situación de monopolio u oligopolio en la provisión de un
determinado bien o servicio; pero también cuando la naturaleza de las relaciones y
circunstancias en las que se proporcionan las prestaciones generan un fenómeno de cautividad
o de vulnerabilidad en quien las recibe.

Intereses difusos: los intereses difusos o colectivos presuponen:

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 La existencia de una pluralidad indeterminada de personas sin vinculación alguna. Los


intereses no pertenecen a una persona en particular, sino a un grupo de individuos sin
vinculación jurídica entre ellos.
 El objetivo de estos intereses radica en la prerrogativa de goces de valores sociales

Los intereses difusos se fundamentan en principios de solidaridad social y responde a


necesidades comunes de grupos humanos, que tienen por fin salvaguardar la calidad de vida
social de la población.

Actualmente los intereses difusos tienen jerarquía y protección constitucional, se encuentran


en los art 41, 42, 43 de la CN.

Teoría de los actos propios: esta teoría funciona cuando algún sujeto de una misma relación
jurídica preexistente, pretende ejercitar o impugnar algún derecho en contradicción con una
conducta propia precedente que era jurídicamente relevante. Esta rectificación, genera una
contradicción en el cambio de sus pretensiones. El obrar humano es valorable como
antecedente y un apartamiento sorpresivo de la conducta resulta contrario a la buena fe. Los
requisitos para aplicar esta doctrina:

 Una relación o situación jurídica preexistente


 Una conducta ( tacita o expresa) del sujeto, que era jurídicamente relevante, eficaz y
vinculante
 El ejercicio del mismo sujeto y en la misma situación jurídica, de una pretensión
contradictoria con el acto propio o conducta anterior

Ejemplo: una locadora que en el juicio de desalojo manifiesta que no tiene contrato escrito, y
en el posterior juicio de consignación de alquileres presenta un contrato de locación.

Apariencia jurídica: doctrina por la cual el derecho va a proteger a toda persona que actué de
buena fe. Debe subsistir el derecho adquirido de buena fe en razón de una apariencia de la
existencia de un derecho subyacente.

Unidad 2
1_Fuentes y aplicaciones del Derecho

La palabra fuente responde a la idea de donde o como nace el Dº vigente en un momento


determinado, es decir, cuales son las formas de producción de las normas jurídicas obligatorias
en un Estado.

Clasificación de las fuentes del dº: Las clasificaciones de las fuentes son diversas; se suele
distinguir sólo entre fuentes formales y materiales. Fuente formal: Es la dotada de autoridad,
de obligatoriedad, en virtud del mandato del mismo ordenamiento legislativo. Ejemplo: La ley,
la costumbre (en algunos casos) y la jurisprudencia. Fuente material: Es la que no tiene
autoridad u obligatoriedad nacida del mismo ordenamiento positivo, pero que constituye
factor o elemento que contribuye a fijar el contenido de la norma jurídica, al conocimiento del
dº y a su más certera aplicación. Ejemplo: La Jurisprudencia y la Doctrina.

La interpretación: Art 2º La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos
humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

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Deber de resolver: Art 2º El Juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su
jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.

2_La ley como fuente de Derecho:

La ley es la fuente primordial del derecho. Y en la nocion de ley en sentido material incluimos la
Constitucion, los tratados, y las leyes propiamente dichas.

El art 1 alude a los tratados de derechos humanos. En el derecho argentino todos los tratados
son fuente de derecho, y tienen una jerarquía superior a la ley. La ley es la principal fuente del
derecho objetivo, ya que, en definitiva, solo la fuente legislativa produce derechos sin límites.

Otras fuentes: cabe tener en cuenta que los usos y prácticas tienen una función interpretativa
e integradora del contrato. En este sentido el art 964 del CCyC establece que el contenido del
contrato se integra con “… los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean
aplicables porque haya sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente
conocidos…”. Y el art 1063 refiere a los usos y prácticas como medio de interpretación,
diciendo: “ las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el
uso general, excepto que tengan un significado especifico que surja de la ley, del acuerdo de las
partes o de los usos y prácticas del lugar”.

Las costumbres, usos y prácticas son vinculantes cuando la ley se refiere a ellos, en situaciones
no regladas legalmente y cuando las partes se refieren a ellos. Cuando la ley se remite a la
costumbre se altera el orden jerárquico de las fuentes dejando las costumbres de ser fuentes
subsidiarias para transformarse en fuente principal.

Las partes pueden incorporar estas reglas, usos y practicas a sus contratos, resultando
vinculantes para ellas; asi lo prevé expresamente el art 2651 inc (d del CCyC “los usos y
practicas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y principios del derecho
comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato”.

Ámbito subjetivo de las leyes: ARTÍCULO 4º.- Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias
para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros,
residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

3_Clasificación de las leyes: las leyes pueden clasificarse de diferentes maneras:

 Sentido material y formal: ley en sentido material es toda norma general y obligatoria,
emanada de autoridad competente. Se incluyen la misma CN, los tratados cuando han
sido incorporados al derecho interno, las leyes sancionadas por el congreso. También
entran en esta categoría las Constituciones provinciales, las leyes provinciales y la
legislación administrativa.

Ley en sentido formal es toda norma emanada desde el congreso conforme al


mecanismo constitucionalmente determinado.

 Leyes imperativas y supletorias: ley imperativa es la que excluye o suprime la voluntad


privada, de tal modo que la regulación que establece se impone a los interesados los
cuales no pueden modificarla ni sustraerse a sus consecuencias. Las leyes supletorias
en cambio respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares, limitándose a
reconocer los efectos de la voluntad o establecer los efectos de una regulación
complementaria para el caso de que esa voluntad no se haya exteriorizado.

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 Leyes internacionalmente imperativas: el CCyC dispone en art 2599 lo siguiente


“norma internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho
argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen
la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las
partes. Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también son aplicables sus
disposiciones. El CCyC alude también a las denominadas normas de policía también
llamadas de aplicación inmediata. Son normas que están destinadas a tutelar intereses
del orden social, político o económico que el estado se encuentra especialmente
interesado en proteger.

 Ley preceptiva y prohibitiva: la preceptiva es la que ordena positivamente una


consecuencia jurídica forzosa, imponiendo determinados actos y prestaciones; por ej:
la obligación alimentaria entre los parientes. La ley prohibitiva es la que prohíbe algo,
sin pronunciar una norma jurídica positiva que haya de regir en lugar de lo prohibido;
por ej: prohibición de matrimonio entre hermanos.

Formación de las leyes: sanción: es el acto por el cual el congreso aprueba un proyecto de ley.
En nuestro Derecho, la ley no es tal con la sanción, sino que requiere la promulgación por parte
del poder ejecutivo. La sanción debe seguir el mecanismo de la CN, es decir que la apruebe la
cámara de diputados y después la cámara de senadores.

Promulgación: es el acto por el cual el presidente de la Nacion atestigua la existencia de la ley y


ordena a las autoridades que la cumplan y que la hagan cumplir en todas sus partes.

Veto: es la atribución que da la CN al Presidente para rechazar la promulgación de una ley


sancionada por el Congreso. Puede ser total o parcial, en el art 80 de la CN, esta claramente la
facultad del presidente de desechar “en todo o en parte” un proyecto.

Vigencia de las leyes: ARTÍCULO 5º.- Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su
publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.

Para que la ley entre en vigencia se requiere, la necesidad de su publicación, no podrá ser
aplicada antes de que sea publicada. La ley alude a la publicación oficial y por tal se entiende,
en el caso de las leyes y decretos, la efectuada en el boletín oficial de la nación.

4_Modos de contar los intervalos de derecho: ARTÍCULO 6º.- Modo de contar los intervalos
del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo
que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno
determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos
de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no
hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día
de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El
cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días
inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora
determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora
siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.

Eficacia temporal: ARTÍCULO 7º.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las
leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

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Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en
contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por
garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con
excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

Principio de inexcusabilidad: ARTÍCULO 8º.- Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las


leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el
ordenamiento jurídico.

UNIDAD 3
1_Persona

Concepto: La condición de humano es el único requisito necesario para ser persona. Todo
hombre es la persona, y es siempre persona, el derecho se limita a reconocer una verdad
impuesta por la naturaleza. (En sentido jurídico: todo ente susceptible de adquirir derechos y
contraer obligaciones)

Especies:

A) persona humana: Todo hombre es persona, mas alla de su forma, condición, nacionalidad,
sexo, religión.

B) persona jurídica: ciertas agrupaciones de hombres tienen aptitud para participar de la vida
jurídica. (pueden ser a su vez públicas o privadas. Art 145)

Comienzo de su existencia: La persona comienza con su concepción Se entiende que ello


comprende tanto la concepción natural como la in vitro. (art 19)

2_Persona por nacer

Concepto: se considera que son personas por nacer las que estando concebidas, aun no han
nacido. Su personalidad tiene carácter condicional, esta sujeta a una condición resolutoria, el
hecho de nacer con o sin vida. Si nace sin vida se considera que nunca ha existido, si nace con
vida, su personalidad queda consolidada (art 21)

Capacidad. Condición jurídica de la persona por nacer

1.Desde el punto de viste de la personalidad, el concebido es “persona” para el derecho, pero


ostenta esta investidura es sub-conditione.

2.Desde el punto de vista de la capacidad de ejercicio es persona absolutamente incapaz. ya


que no puede celebrar por si mismo acto alguno. Su representante es quien ejerce sus
derechos.

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3.Desde el punto de vista de la capacidad de derecho es persona de capacidad parcial o


restringida. En principio goza de amplia capacidad para adquirir bienes pero según la
generalidad de la doctrina no para obligarse, y solo por medio de sus tutores.

Derechos que pueden adquirir. Entre ellos:

1.Bienes adquiridos por donación o herencia


2.Acciones de estado
3.Alimentos
4.Daños y perjuicios por accidente que sufra el alimentante o la madre embarazada
5.Derechos provenientes de estipulaciones efectuadas por otros (art. 504)
6.Derechos accesorios a los bienes del concebido.

Representación: Art 100: Por regla general las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.

Art 101 Enumeración, son representantes:

a)De las personas por nacer, sus padres, en forma conjunta, de la manera y en las
especificaciones que determina el art. 641.

Etc….

A falta de estos, los curadores que se les nombre. Cesa la representación de las personas por
nacer en dos casos: a) si nace con vida, en cuyo caso deja de ser persona por nacer, para ser un
menor de edad; b) si nace muerto, porque se considera en este caso que nunca ha existido.

Naturaleza jurídica de los gametos: La naturaleza de los óvulos y el esperma humano es un


problema a dilucidar. Es importante conceptualizarlos para determinar si es lícita o no su
comercialización.

Los espermatozoides y los óvulos son elementos regenerables, tienen la característica de llevar
el código genético de un individuo determinado.

Teorias:

-Zannoni: Se trata de cosas

-Vidal Martínez: Son elementos regenerables del cuerpo humano, que como cualquiera de sus
elementos, aun separado de él, son cosas fuera de comercio (excepto para investigación o
docencia, pudiéndoseles aplicar por analogía las normas referidas a la dación de sangre)

-Cornu: Si son considerados en su funcionalidad, y se pretende aprovechar su “fuerza


genética”, ya no es posible su analogía con la sangre, y debe buscarse en el ámbito de los
derechos de la personalidad, pues se transmiten rasgos psíquicos y físicos mediante los genes.

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Por todo esto, se clasifican como “bienes de la personalidad”, están fuera del comercio, y su
utilización esta limitada por la indisponibilidad de los derechos de la personalidad, el orden
publico, la moral y las buenas costumbres.

Su comercialización está prohibida por el art. 17, q establece que los derechos sobre el cuerpo
humano o sus partes no pueden tener valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico,
humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete algno
de estos valores y según lo q dispongan las leyes especiales. También el art. 56 trata el tema.

En principio: la dación de los gametos debe ser gratuita (art 8, ley 26.862: La donación nunca
tendrá carácter lucrativo o comercial”) No es donación, es DACIÓN. No es emplazable en un
contrato, ya que su objeto se refiere al cuerpo humano.

Naturaleza jurídica del embrión: Para realizar la FIV, se extraen numerosos óvulos que se
fecundan, dando dando lugar al problema de los embriones supernumerarios. En gral., se
implantan de 3 a 5 embriones, y esto se regula con la posibilidad de un embarazo múltiple.
Dentro de la técnica, está la posibilidad de congelar embriones. Esto da lugar al tema de qué
hacer con ellos. El destino dependerá de sus padres, si deciden implantarlos mas adelante no
habrá problema. Pero si se niegan o no pueden hacerlos, solo queda la destrucción,
experimentación y dación para su implantación. La doctrina también ha considerado una
posible “adopción prenatal”.

La criopreservación de embriones, su donación y la vitrificación de tejidos reproductivos están


contemplados por el decreto 956/2013. El proyecto de ley sobre reproducción asistida, permite
la cesación de la criopreservación, su utiliación para experimentación y una selección genética
de ellos o que se los clasifique en viables o inviables.

La experimentación con ellos puede significar una alteración de su genética, práctica


expresamente prohibida por el art. 57 o una investigación sibre seres humanos que sólo puede
ser realizada conforme las prescripciones del art. 58.

Concepción: Es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. (art
20).

Concepto: Se denomina concepción al hecho biológico de la formación de un nuevo ser en el


seno materno. Marca el momento inicial de la vida humana y asimismo de reconocimiento de
la personalidad jurídica de un nuevo ser.

Comienzo de la existencia: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.


(art 19)

Duración del embarazo: Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo
del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ochenta, excluyendo el día del nacimiento.

3_Nacimiento con vida: Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer
quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la
persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. (Art. 21)

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Viabilidad: “tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla,
o que mueran después de nacer por un vicio congénito interno, o por nacer antes de tiempo”.

Mellizos: Las teorías biológicas sentadas sobre la prioridad de origen de los mellizos,
engendrados en óvulos distintos, que no se aplcan a los gemelos, engendrados en el mismo
óvulo, la ley no efectúa distinción alguna considerándolos a todos de la misma edad y con
iguales derechos provenientes del nacimiento. (Art 88 CC). Inscripción: Consignados a la
misma fecha y hora, en dos partidas de nacimiento diferentes.

Inscripción del nacimiento: La inscripción de los nacimientos con intervención de los


progenitores deberá efectuarse dentro del plazo máximo de cuarenta días corridos contados
desde el día del nacimiento. Vencido dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo
máximo de 20 días corridos. En el supuesto de nacimientos ocurridos fuera de
establecimientos medico-asistenciales sin intervención de profesional médico, la dirección
general podrá por disposición o resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan
causas justificadas fehacientemente, hasta el plazo máximo de un año, previa intervención del
ministerio publico.

Prueba del nacimiento: El nacimiento ocurrido en la Republica, sus circunstancias de tiempo y


lugarm el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del
Registro Civil. (Art. 96 CC).

Unidad IV:
Derecho Personalísimos

1_ Concepto: son las prerrogativas del contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas, y


oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona.

Naturaleza jurídica: los derechos personalísimos constituyen una inconfundible categoría de


derechos subjetivos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición humana.

Contenido: quedan comprendidos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el


derecho a la disposición del cadáver, que son los que hacen a la personalidad física. Derecho
al honor, a la identidad personal, a la intimidad, y el derecho a la imagen, los derechos a la
libertad y a la igualdad, en sus diversas manifestaciones.

Caracteres: decimos que los caracteres de estos derechos son:

Innatos: corresponden a la persona desde el origen

Vitalicios: rigen durante toda la vida de la persona

Necesarios: no pueden faltar durante la vida del ser humano

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Esenciales: representan un minimo imprescindible para el contenido de la personalidad


humana

De objeto interior: las manifestaciones de la persona corresponden a los derechos


personalísimos son interiores

Inherentes: existe una unión inseparable del objeto respecto del sujeto

Extrapatrimoniales: son de contenido extrapatrimonial, en caso de ser lesionados generan a


favor de su titular una acción de resarcimiento económico

Relativamente indisponibles: no pueden ser enajenados ni transferidos mientras vivan la


persona.

Absolutos: son oponibles erga omnes

Autónomos

Fundamento. Principio básico establecido por el CCyC: el art 51 dispone ”la persona humana
es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su
dignidad”.

El precepto legal recoge la idea de que la persona tiene un valor en si misma y como tal cabe
reconocerle una dignidad. Todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho a ser
respetado por el como persona, a no ser perjudicado en su existencia, y en su propia
dignidad, y que cada individuo esta obligado frente a cualquier otro de modo análogo.

El art 51 extiende su tutela a los derechos de la personalidad espiritual que se enumeran en


el art 52 asi como a cualquier otro que resulte una emanación de la dignidad personal.

2_Clasificación de los derechos personalísimos:

Los derechos sobre la personalidad física: protegen el bien básico que no es otro que la vida
humana en todo lo que ella representa y entraña: la vida misma, el cuerpo y la salud. Pero
también aluden a la disposición del cadáver.

Derechos a la personalidad espiritual: cuando hablamos de los derechos de la personalidad


espiritual aludimos a bienes jurídicos tal como el honor y la intimidad, o sea, la reserva de la
vida privada. Este ultimo concepto, debe considerarse que comprende el secreto o reserva de
los actos de la vida privada.

Queda incluido en esta categoría, el derecho a la imagen, el derecho de la persona a impedir


que se capte y/o reproduzca su propia imagen.

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3_ Derecho a la vida: La vida humana está protegida por disposiciones del derecho
constitucional, penal y civil.

La CN tutela la vida y la integridad física de la persona que habita en el suelo Argentino.

Algunas modernas constituciones provinciales contienen el reconocimiento expreso del


derecho a la vida desde el momento de la concepción en el seno materno.

En el mismo sentido se pronuncia la convención americana de Derechos Humanos, que


establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, derecho que está
protegido por la ley en general desde el momento de la concepción.

De acuerdo con una corriente jurisprudencial, basta con que se haya privado de la vida a
alguien para que exista daño resarcible, pues la vida humana constituye por sí un valor
susceptibles de apreciación pecuniaria, aunque no se pruebe que el muerto realizará tareas
remuneradas y aún cuando su única actividades fueron las propias del hogar.

Esto no ha sido el criterio de lo de la jurisprudencia y doctrina mayoritaria en la Argentina de


allí que el CCyC dispone que en el caso de fallecimiento la indemnización comprende los gastos
necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a
quién lo paga, aunque sea en razón de una obligación legal, lo necesario para alimentos del
cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de
los hijos incapaces con capacidad restringida aunque no hayan sido declarados tales, la pérdida
de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también
compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

Derecho a la integridad física: Debe tenerse presente que el cuerpo humano no es una cosa en
el sentido legal de objeto material susceptible de tener un valor.

Artículo 17 “los derechos sobre el cuerpo humano sus partes no tiene un valor comercial sino
afectivo terapéutico científico humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular
siempre que se respete alguno de sus valores y según lo disponga las leyes especiales”.

El tema de los tratamientos médicos y las operaciones, cuales quiera sean sus fines, interesa a
nuestro estudio en la medida en que ellos ponen en compromiso la vida, la salud y la
integridad física de la persona.

Para que sean considerados lícitos deben responder algunos de estos objetivos: la preservación
y curación de la salud del sujeto, evitar un mal grave o corregir defectos de carácter estético.

En términos generales, puede decirse que lo que la legítima la actuación médica es el


consentimiento del paciente, que será válido si éste tiene capacidad para prestarlo.

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El consentimiento por sí solo no privaría de ilicitud a una intervención que persiguiera meros
fines experimentales o fuese innecesaria o inmoral.

La ley de derechos del paciente dispone especialmente que el paciente tiene derecho a aceptar
o rechazar determinadas terapias.

El consentimiento debe ser informado, entendiéndose portal la declaración de voluntad


suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego
debe recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con
respecto a su estado de salud procedimiento propuesto.

La libertad como derecho personalísimo: La libertad presupone la liberación de toda


servidumbre o esclavitud, y por otro lado, a una absoluta posibilidad de elección y de
realización.

La libertad individual es un atributo natural que el hombre posee por el solo hecho de ser
persona.

El artículo 19 de la Constitución nacional dice: “ningún habitante de la nación será obligado a


hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

El derecho supranacional es abundante en textos que aseguran la libertad de las personas. La


constitucionalización del derecho privado que propone implica la adopción de soluciones
acordes con los principios del Liberalismo político. Ello se evidencia en múltiples soluciones
concretas:

 la persona afectada en su salud mental tiene derecho la alternativa terapéutica

 una mayor libertad de los padres para elegir el pre nombre y el apellido de sus hijos

 Nadie puede ser sometido un tratamiento médico sin su consentimiento

 la libertad de convenir un régimen alternativo de bienes en el matrimonio

 la posibilidad de divorciarse sin expresión de causa

 la idea de capacidad de autonomía progresiva de los menores

El código también establece la libertad de contratar en sus diversos aspectos: libertad de


contratar o no, libertad de elegir con quién contratar, de determinar el contenido del contrato.

La igualdad: La Constitución nacional garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La noción de igualdad no se reduce hoy a la mera ausencia de privilegio para ciertos grupos o

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de distinciones arbitrarias o para otros. Constituye un contenido de la igualdad la idea de


igualdad de oportunidades, lo que requiere del Estado una acción positiva.

La igualdad es uno de los valores primordiales de la Constitución nacional la cual dispone en su


Artículo 16: ”la nación admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la
base de impuesto y las cargas públicas.

El artículo 75 preve como atribución del Congreso: “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y de pleno goce y ejercicio
de los Derechos reconocidos esta Constitución.

Además, la regla de la igualdad está consagrada en los textos internacionales como el pacto de
San José de Costa Rica.

En nuestro país rige la ley que sanciona penal y civilmente. A quién realiza actos
discriminatorios.

La regla de igualdad y no discriminación tiene múltiples defecto en el Derecho civil. La igualdad


del hombre y la mujer supone la eliminación de todas las discriminaciones en contra de ésta.
En nuestro derecho no existen diferencia entre extranjeros y nacionales, desde la ley de
matrimonio civil todo habitante tiene asegurada la celebración del matrimonio frente al
estado.

Derecho a la intimidad: El derecho a la intimidad en la que garantiza su titular el


desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito privado.

El derecho a la intimidad es uno de los derechos personalísimos que tienen por titular al ser
humano.

Pero cabe resaltar que este derecho presenta algunas peculiaridades. Ellas son las facultades
de exclusión y de autoconfiguración.

El primero concede a su titular una facultad de exclusión, de la atribución de excluir a terceros


de la intromisión en aquello que constituye la zona nuclear de la personalidad que constituye
lo privado.

Esa zona nuclear de la personalidad es auto configurada por el sujeto; a él le corresponde un


poder definidor del ámbito protegido de su intimidad.

El código no define la intimidad o privacidad. Tampoco lo hacen los documentos


internacionales. De allí que ha sido preocupación de la doctrina y labor de la jurisprudencia ir

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definiendo cuáles son los ámbitos de la vida privada que están protegidos por este derecho y
cuáles sus límites.

Se entiende que la intimidad protege:

 el secreto reserva de lo alto de la vida privada

 el secreto de la correspondencia

 la privacidad del domicilio

 el derecho a la imagen

 el derecho al secreto profesional.

Derecho a la imagen: El derecho a la imagen es el derecho personalísimo cuyo regular ejercicio


permite al titular oponerse a que, por otros individuos y por cualquier medio se capte,
reproduzca, difunda o publiqué su propia imagen.

La doctrina y jurisprudencia actuales consideran que la mera captación, reproducción o


publicidad de la imagen constituyen un atentado al derecho de la imagen.

Ha resuelto que puede haber lesión al derecho a la imagen aunque yo no afecte la privacidad ni
el honor de la persona.

El código trata el derecho de la imagen como un derecho autónomo. En los artículos 52 y 53 en


van a decir que: para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo
que se haga, es necesario y su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

*que la persona participa en actos públicos;

*que existen interés científico, cultural o educacional

*que se trate del ejercicio regular del derecho de informar

Se advierte:

 la protección de la imagen

 son ilícitas tanto la captación como la reproducción de la imagen no consentida

 no es necesario que me dio la afectación a la intimidad tu honor

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 los casos en que la captación y reproducción están justificados están enúmerados


taxativamente y son de interpretación estricta

 el inciso 3 considera licida la captación o reproducción de la imagen de la voz cuando


se trata del ejercicio regular del derecho de informar.

Derecho al honor: El derecho al honor comprende dos aspectos por un lado, la autovaloración,
el intimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y de la su familia; y por otro
lado el buen nombre y la buena reputación objetivamente adquirido por la virtud y el mérito
de la persona o de la familia de que se trate.

El código no contiene un plexo normativo destinado a la protección del derecho personalísimo


al honor.

La cesación y reparación de las afectaciones al honor quedan comprendidas las reglas


generales de responsabilidad civil y en la regla particular del artículo 1770 qué es extensivo la
protección de los derechos personalísimos.

La Corte Suprema de la nación ha elaborado una serie criterios para la atribución de


responsabilidad a los medios de prensa con motivo de violación al honor.

 existe una coincidencia generalizada en que todos los derechos reconocen en la


Constitución nacional tienen el mismo nivel o jerarquía

 la garantía de la libertad de prensa se extiende no sólo la prensa escrita sino también


la prensa analógica

 del derecho a la libertad de prensa se puede abusar, y ellos compromete la


responsabilidad del órgano o medio de prensa

 la prensa tiene un deber genérico de veracidad lo que se fundamenta en que todo


habitante son titulares del derecho a la información

 la noticia además de ser veraz debe ser actual, tener en un cierto interés general y no
debe ser presentada de manera distorsionada.

Derecho a la identidad personal: todo sujeto tiene un interés merecedor de tutela jurídica, de
ser representado en su vida de relaciones con su verdadera identidad.

El sujeto tiene un interés es consistente en que el exterior no se altere, desnaturalice, conteste,


su propio patrimonio intelectual, tal cómo se había exteriorizado o aparecía, sobre la base de
circunstancias concretas y unívocas en el ambiente social.

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Algunos autores tratan la denominada identidad sexual y también se ha señalado que el


derecho a la identidad asume una especial importancia en el desarrollo de las técnicas
informáticas que permiten la registración, conservación y exteriorización de datos personales
recogidos en los denominados, banco de datos.

En la realidad jurisprudencial Argentina, el derecho a la identidad se ha enderezado por el


último cause señalado; esto es, como atribución del sujeto a conocer sus orígenes.

En el ámbito de la doctrina lo autores han concedido en la existencia del derecho a la identidad


personal, como un corolario del derecho a la dignidad tutelado en la Constitución nacional.

Derecho de réplica, rectificación o respuesta: el derecho de réplica rectificación o respuesta el


que atañe a toda persona que ha sido afectada en su personalidad como consecuencia de una
noticia falsa, inexacta o desnaturalizada inserta, en un medio de prensa periódico, para hacer
difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, su versión de los
hechos que dieron motivó a la noticia o comentario.

Aparece así como un medio de reparación del daño que se puede haber causado mediante la
emisión de una noticia falsa inexacta o desnaturalizada en cualquier tipo de medio de prensa
periódico.

Está previsto en el artículo 14 de la convención americana de Derechos Humanos, por lo que es


derecho vigente en la Argentina y puede ser ejercido sin necesidad de ninguna ley que
reglamenten su ejercicio.

Para que resulte procedente el ejercicio del derecho de respuesta, deben encontrarse
cumplidos los recaudos siguientes:

 publicación de una información inexacta

 debe causar agravio la personalidad

 debe haber sido difundida por un órgano de prensa periódico

 no requiere la culpa o el dolo del órgano de prensa

 procede también en beneficio de la persona jurídica

 el agraviado puede ejercer acciones indemnizatorias que correspondan.

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UNIDAD 5
1_Atributos de la personalidad

Concepto: Desde el momento en que la persona nace con vida, tiene una serie de atributos
inherentes a la personalidad. Ellos son: El nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y
los denominados derechos personalísimos.

Caracteres: Estos atributos presentan los siguientes caracteres:


 Necesarios: No existe persona que pueda carecer de ellos
 Innatos: Desde el nacimiento se adquieren en su plenitud
 Vitalicios: Se extinguen con la vida de la persona
 Inalienables: No están dentro del comercio
 Imprescriptibles: No se pierden ni se adquieren por el transcurso del tiempo

2_El nombre
Concepto: Medio de identificación de la persona en la sociedad. Está compuesto por el
prenombre y por el apellido. El primero es la forma de designación de un individuo y se
adquiere por su inscripción en el registro civil; el segundo es una designación común a todas
las personas pertenecientes a una familia.

Naturaleza jurídica: Distintas tesis:


-Una parte de la doctrina actual entiende que el nombre a ser utilizado como forma de
distinguir al individuo, es un atributo esencial de la personalidad.

-Tambien sostienen que es un derecho subjetivo extrapatrimonial, distinguiéndolo del nombre


de la persona jurídica, que generalmente tiene un contenido patrimonial

-Otra corriente sostiene que el nombre debe ser considerado una institución de policía civil
pues es impuesto por la ley de forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos.

Nombre propio: Régimen legal:


Art. 63: La elección del prenorme está sujeta a las reglas siguientes:

-Corresponde a los padres o a las personas a quien ellos den su autorización para tal fin; a falta
o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección a dar la autorización al otro y en
su defecto, debe hacerse por los guardadores, el ministerio público el funcionario del registro
civil.

-No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellido como prenombre, primeros
prenombres idénticos a hermanos vivos, tampoco pueden inscribirse prenombres
extravagantes.

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-Pueden inscribirse nombre aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y


latinoamericanas.

Apellido. Concepto: Es la designación común a todos los miembros de una familia.

Diversos casos: Corresponde distinguir entre doble apellido y apellido compuesto. El doble
apellido resulta de la agregación del apellido materno al paterno. Este apellido va variando de
generación en generación por las distintas agregaciones. El apellido compuesto es el que se
presenta integrado por dos apellidos inseparables, de modo tal que si se suprime uno de ellos,
la denominación queda incompleta.

Cambio de nombre. Causas: (art. 69) Sólo procede si existe justos motivos a criterios
del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, a:

-El seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad.

-La raigambre cultural étnica o religiosa.

-La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquier sea su causa, siempre que
se encuentre acreditada.

-Se considera justo motivo el cambio de prenorme por razones de identidad de género.

-También es justo motivo para cambio de prenombre y apellido haber sido víctima de
desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad.

Procedimiento (art. 70): Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el
proceso más abreviado que prevea la ley, con intervención del Ministerio Público. El pedido
debe publicarse en el diario oficial una vez por mes en el lapso de dos meses. Puede
formularse oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde la última publicación. Debe
requerirse infomación sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado.

Acciones de protección del nombre: (Art. 71) Puede ejercer acciones en defensa de
su nombre:

-Áquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba
toda futura impugnación por quien lo niega.

-Áquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro.

-Áquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía si ello le
causa perjuicio material o moral.

Rectificación de las partidas: La inscripción en un registro está sujeta a la posibilidad


de errores e irregularidades. Es por eso necesario prever la forma de subsanarlos. En el art 96
se lee que la rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la lesgislación
especial. La ley establece como principio general, que registrada una inscripción, la misma no

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podrá ser modificada sino en virtud de resolución disposición de autoridad competente. El


procedimiento en principio resulta inexorable y tramita bajo la forma sumaria. Las
inscripciones podrán ser modificadas por vías administrativas, de oficio o petición de parte,
cuando existan errores u omisiones materiales en los libros que surjan evidentes del propio
texto.

El Sobrenombre, apelativo o apodo: es la Denominación familiar, de amistades o círculo


dentro del cual se desempeña la persona. No es un atributo de la persona, carece de
importancia en el derecho y solo conserva relevancia jurídica en caso de herencia,
testamentos; en los actos jurídicos que deben ser interpretados por el principio de buena fe; es
eficaz la firma con sobrenombre si es su modo habitual.

El Seudónimo: es la denominación ficticia elegida por la persona para identificar con ella
cierta actividad que desea dejar al margen de las relaciones originarias ligadas a su propio
nombre y personalidad. El seudónimo no es un atributo de la personalidad, no tiene los
caracteres del nombre, no es necesario, único, inalienable, está en el comercio, es mutable.
Para adquirir su titularidad, es necesario probar el uso y el mérito de uso, es decir, que sea
conocido y tenga notoriedad o mérito para ser reconocido y tutelado. Art 72 el seudónimo
notorio goza de la tutela del nombre.

3_Domicilio.

Concepto: Lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de
determinados efectos jurídicos. Para determinarlo, la ley, adopta elementos de hecho
diferentes en cada caso, estimados como objetivamente preferibles: residencia efectiva, sea
donde se ejerza una función pública, etc.

Clasificación: Dos categorías


1º Domicilio político: Vinculación de la persona con un ente político, exigida por ley desde el
punto de vista del dº público.

2º Domicilio civil: Presenta distintas categorías:

-Dom. General: Aplicable para la generalidad de las relaciones jurídicas de una persona. Dentro
de esta categoría, encontramos:

·Real: definido en el art. 73 como el lugar de la residencia habitual de la persona humana.

·Legal: Art. 74. Lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona
reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones.

-Dom. Especial: Con efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Esta
categoría se subdivide en:

·Convencional: Es el elegido por las partes de un contrato para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.

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·Procesal: Es el que toda persona está obligada a constituir al tomar intervención en un proceso
judicial, y que debe hallarse dentro del radio del juzgado.

Distinción entre residencia habitual y simple residencia


Residencia habitual: Alude al lugar donde habita la persona de manera ordinaria con cierto
grado de estabilidad, aunque sin requerir el propósito de permanencia indefinida, ni el de
cetralizar allí su actividad.

Simple residencia: Lugar donde el individuo se encuentra accidental o momentáneamente, el


hotel donde el viajero se aloja para seguir camino al siguiente día.

4_Estado civil

Concepto: Posición que ocupa el sujeto con relación a la familia, actúa como causa de
relaciones jurídicas, familiares, cuyo contenido son deberes y derechos. Se determina con
relación a:

-El matrimonio, puede ser: soltero, casado, viudo, divorciado, separado.

-Unión convivencial: por lo cual se puede ser conviviente o cónyuge afin.

-Relaciones parentales, que se distinguen en tres grupos: parentesco cosanguíneo, parentesco


adoptivo, parentesco por afinidad, parentesco por voluntad procreacional.

Efectos: en materia civil, penal y procesal.


El estado de las personas produce los siguientes efectos:

1º Sirve para determinar el número y la naturaleza de los derechos y las obligaciones que
incumben a las personas.

2º Influye en la capacidad de ejercicio y en el nombre de las personas.

3º Determina incapacidades de derecho.

4º Origina un derecho subjetivo a favor de la persona por el cual esta puede proteger su estado
a través de las llamadas acciones del estado.

5º En el d. procesal es motivo de excusación o recusación y de imposibilidad para declarar


como testigo.

6º En el orden penal, puede resultar factor eximente o agravante en la comisión de


determinados delitos.

Título de estado: el estado de familia supone la existencia de un vínculo biológico jurídico


o procreacional. Así el estado de progenitor y el de hijo se fundan en el hecho biológico; las
sucesivas procreaciones entre los mismos progenitores generan el estado de hermanos. Estos
acontecimientos, causan el emplazamiento en el estado de familia, y constituyen el título del

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estado de familia, en sentido material o sustancial. Deben estar asentados en documentos


públicos, que son el título formal del estado de familia.

Las partidas no son el único título formal. Es que una sentencia judicial recaída en una acción
de estado que, reconozca la existencia de una filiación de un matrimonio, constituye título
suficiente del estado de familia.

El título constituye el medio de prueba inexcusable del estado civil, a los efectos de su
oponibilidad erga omnes.

Posesion de estado: Consiste en el disfrute de un determinado estado de familia, sin que


la persona tenga título para ese estado. Así goza de posesión del estado de hijo quien, recibe
de otra persona el trato de hijo, pudiendo también llevar su apellido, públicamente o no.

Históricamente se han requerido por lo menos tres elementos para que se reconozca la
posesión de estado:

1ºNomen: La persona lleva el apellido de aquel con respecto al cual se comporta como hijo.

2ºTractatus: La persona reciba el trato de hijo.

3ºFama: El sujeto reciba públicamente tal trato, y que la gente conozca tal circunstancia.

Art. 584: La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el
reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario, sobre el nexo
genético.

Protección jurídica

Prueba de los hechos que originan el estado civil : Por el solo hecho de existir,
nacen en caneza de la persona una serie de derechos cuya atribución la constituye
precisamente en ese carácter.

La misma importancia tiene la acreditación de la muerte, pues a partir de allí termina la


existencia de persona y se transmiten sus derechos.

La modificación de la edad implica pasar de ser menor de edad, a adolescente, y de


adolescente a persona adulta.

La necesidad de probar estos extremos de forma fehaciente es hacerlo mediante la registración


del nacimiento, la muerte, y de toda otra circunstancia que pueda modificar el estado de la
persona.

Partidas

Concepto: Son los asientos en los registros. A partir de dichos asientos se extienden los
testimonios a los cuales ordinariamente se los denomina partidas. Constituyen instrumentos
públicos destinados a suministrar una prueba cierta del estado de la persona y crean la
presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescriptos por el código.

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Naturaleza jurídica: Art. 23 de la ley 26.413: Los testimonios, copia, certificados, libretas
de familia o cualquier otro documento expedido por la dirección gral y/o sus dependencias que
correspondan a inscripciones registradas en sus libros son instrumentos públicos y crean la
presunción legal de la verdad de su contenido.

Requisitos: La confección de una partida del estado civil supone la intervención del oficial
público y de una o varias personas distintas, que le suministran los elementos del acto que
debe registrar. Estas personas pueden desempeñar tres funciones diferentes; pueden ser
partes, declarantes o testigos.

Nulidad: El código prevé especialmente el supuesto de falta de registro o nulidad del asiento.
Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden
acreditarse por otros medios de prueba. La nulidad se produce por fallas esenciales de la
partida, como puede ser la falta de firma de las partes o del oficial público competente, o la
falta de firma de los testigos esenciales del acto. Puede además producirse cuando la partida
contenga enunciaciones que no se correspondan con la realidad, como es el caso de la partida
de defunción se un individuo que se halle con vida.

Partidas parroquiales: Las partidas parroquiales son igualmente los asientos extendidos
en los libros que deben llevar las parroquias, conforme a la legislación canónica, y sus copias.

En cuanto a las partidas parroquiales de bautismo y de defunción, cabe distinguir según que
ellas hayan sido o no otorgadas con anterioridad a la sanción de la ley de Registro civil.

Hasta esa época las partidas de bautismo y de defunción tenían, en la Argentina, el carácter de
instrumento público que implícitamente les había conferido el art. 80 del código civil al admitir
la prueba del nacimiento "por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo... ".

En cuanto a las partidas parroquiales posteriores a la creación de los registros civiles, nos
parece que han perdido el carácter de instrumento públicos que antes tenían, por cuanto esa
calidad le es comunicada al documento por la intervención en el mismo de un funcionario
público, investidura que no ostenta el cura párroco de quien emana la partida parroquial.

Prueba supletoria: La prueba supletoria hace referencia a la prueba que a pesar de no ser
la indicada, la principal, permite llegar al conocimiento o la certeza de algo.

Generalmente la ley ha considerado taxativamente los mecanismos o medios de prueba


idóneos para un hecho determinado, pero si ellos no existieses o no se pudieren allegar, no
implica necesariamente que un hecho determinado no se pueda probar, ya que pueden existir
otros medios probatorios conocidos precisamente como supletorios.

El Consejo de estado ha acogido en variaos oportunidades la siguiente definición de prueba


supletoria:

Esto significa que sólo a falta de prueba principal proceden las supletorias enunciadas, porque
en el evento que exista prueba principal no es lícito acudir a la prueba subsidiaria para
acreditar el estado civil. De suerte que las supletorias sólo proceden ante la inexistencia de la

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prueba principal bien sea porque no se hizo el registro o porque fue destruido y no fue
reconstruido, etc.

UNIDAD 6
1_Capacidad
Concepto: Es el grado de aptitud que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas para ser
titulares de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio de las facultades que emanan de
esos derechos o el cumplimiento de las obligaciones que implican los mencionados deberes

Según el código la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y deberes
jurídicos y la capacidad de ejercicio significa la Facultad de poder ejercer el propio sujeto los
derechos y deberes jurídicos de los cuales es titular

Capacidad progresiva: es la capacidad o autonomía progresiva que propicia el reconocimiento


de aptitud en los sujetos, no ya en función exclusivamente de la edad sino a medida que van
adquiriendo madurez suficiente para la celebración de ciertos actos o la toma de algunas
decisiones

Está vinculado directamente con los actos de disposición sobre el propio cuerpo, como el
consentimiento para tratamientos médicos o las cuestiones relacionadas con la capacidad
reproductiva. Suele identificarse con el término “competencia”. Esta noción debe estar
reservada para el ejercicio de derechos no patrimoniales.

La restricción de la capacidad de obrar en las relaciones contractuales sólo tiende a proteger el


patrimonio de quienes no tengan el desarrollo intelectual o psíquico para manejarlo.

La capacidad y el discernimiento

La capacidad está referida a la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer
obligaciones, en cambio, el discernimiento es la aptitud de las personas para distinguir lo be la
falta de razón. El artículo 261 del código establece como actos realizados sin discernimiento los
ilícitos cometidos por menores de 10 años, los lícitos otorgados por menores de 13 años y los
realizados por quienes al momento del acto estaban privados de razón.

La falta de discernimiento hará que el hecho resulte involuntario. El artículo 260 establece que
el acto voluntario debe ser realizado con discernimiento intención y libertad. De allí que el acto
obrado sin discernimiento resulta involuntario y por regla general, salvo la responsabilidad por
razones de equidad que prevé el artículo 1750.

Una persona puede ser perfectamente capaz y obrar circunstancialmente sin uso de razón, por
ejemplo drogado o alcoholizado. En tales supuestos para lograr la nulidad del acto habrá que
acreditar que en el momento mismo del acto que se pretende anular la persona se encontraba
inconsciente.

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El discernimiento de las personas sirve también para medir su capacidad progresiva el grado
concreto que pueda tener un individuo será una pauta para determinar su capacidad de obrar
determinados actos.

Capacidad de derecho: es la actitud de las personas para ser titulares de derechos y


obligaciones. Esta es inherente al ser humano, indesligable de su propia persona.

El artículo 22 establece que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos
simples actos o actos jurídicos determinados. No existen incapaces de derecho sino supuestos
de incapacidades de derecho, por ejemplo los impedimentos matrimoniales artículo 403,
inhabilidades para contratar artículo 1001 y 1002 y las disposiciones que impiden ser sucesores
ante el fallecimiento de una persona artículo 2482.

Con las incapacidades de derecho se trata de proteger principios superiores de orden público y
la moral y la buena fe, no se establecen en beneficio del incapaz sino en su contra. En cuanto a
la ineficacia qué ocasiona el acto obrado en contra de una incapacidad de derecho será la
nulidad que habrá de ser absoluta. El acto no podrá ser confirmado a fin de preservar el
fundamento y la finalidad en que se asienta esta incapacidad.

Capacidad de ejercicio: es la aptitud de la persona para ejercer por sí los derechos que es
titular.

En algunos casos el ejercicio es aparentemente efectuado por otro cuando en realidad quien
actúa es el mismo sujeto titular. Tal sucede cuando quien goza un derecho da poder a otro para
que este ejerza en su representación. Los actos del representante se imputan directamente al
representado, por lo cual quien ejerce el derecho es el titular y no el apoderado. En otros
casos, el ejercicio es efectivamente realizado por otro, cómo sucede en la representación legal.
En este caso el representante sustituye la voluntad del representado. Estamos ante un sujeto
cuya voluntad es manifestada por su representante legal.

Principio general: El artículo 23 establece que toda persona humana puede ejercer por sí
misma sus derechos excepto las limitaciones expresamente previstas en el código y en una
sentencia judicial.

El fundamento de las restricciones a la capacidad de ejercicio es la falta de edad y grado de


madurez suficiente o la ineptitud psíquica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos.

Otros supuestos: Absoluta imposibilidad material de ejercer los derechos (por ejemplo las
personas por nacer) o la imposibilidad de interactuar con su entorno y expresar su voluntad
(personas incapaces).

Sistema de protección y apoyos: El código prevé la representación como una forma de


sustitución de la voluntad que resulta excepcional y un sistema amplio de asistencia que debe
ser adaptado con los apoyos que para cada caso determine el juez.

La representación: El Art 100 establece que las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por si. El Art 26 lo mismo respecto de los
menores. El Art 101 establece quiénes son los representantes de las personas por nacer, de los

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menores de edad no emancipados, de las personas con capacidad restringida y de los


incapaces.

Persona por nacer: han de ser sus padres en forma conjunta de la manera y en las
especificaciones que determina el Art 641.

Los menores de edad no emancipados: También lo son sus padres, para el supuesto de falta o
incapacidad de los padres o de que ambos estén privados o suspendidos de la responsabilidad
parental, es el tutor que se les designe.

Las personas con capacidad restringida: Son aquellas que padecen una adicción o una
alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que se estime que
del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes Art 32.

Estas personas conservan su capacidad pero la sentencia puede restringir la para determinados
actos el juez debe Designar el o los apoyos necesarios. El apoyo cumple una función de
asistencia.

Los incapaces: La persona que se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con


su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo medio o formato adecuado y el sistema
de apoyos resulte ineficaz, en tal caso el representante es el curador. Designación y diferentes
casos Art 138 a 140.

La representación de los incapaces es legal necesaria y dual.

La asistencia con apoyos

Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas con los apoyos
designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales. Estos consisten en cualquier
medida judicial o extrajudicial que facilita a la persona la toma de decisiones para dirigir su
persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Estos apoyos podrán
confiarse a personas o instituciones cuya misión no será suplantar la voluntad del asistido sino
promover su autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias e intereses
de la persona protegida.

El juez designa los apoyos necesarios y establece en cada caso el encargo o función que tendrá
asignada, la forma de realizarlo y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Control judicial: El ejercicio de la representación y de la asistencia está sujeto al control


judicial, ya que en todos los supuestos se trata de proteger el interés del menor de edad, del
incapaz o de la persona con capacidad restringida resguardando lo de los perjuicios que
pudieran ocasionarsele a sus personas o bienes y facilitando su autonomía. En el código la
responsabilidad parental siempre está expuesta al control judicial, similar en el caso de la
tutela y lo mismo en materia de curatela.

2_Nociones básicas sobre tutela y curatela


La tutela: art 104 Es la función de protección integral de la persona y bienes del niño niña o
adolescente que carezca de persona que ejerza la responsabilidad parental.

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Puede ser unipersonal o conjunta o compartida siempre que responda al interés superior del
niño.

Existen dos tipos:

-Otorgada por los padres: cualquiera de los padres puede nombrar tutor o tutores para sus
hijos menores de edad mediante escritura pública o testamento. Si los padres hubieran
delegado del ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente se presume la voluntad de
que se lo designe tutor de sus hijos menores, pero dicha designación debe ser discernida por el
juez.

-Tutela dativa: Directamente decidida por el juez, procede ante la ausencia de designación
paterna o de la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de los designados. El art 108
establece que una misma persona puede ser tutor de dos menores si son hermanos y existen
causas que lo justifiquen.

El juez otorgará a la tutela a la persona más idónea, debiendo fundar su decisión. En la


evaluación se tomarán en cuenta múltiples condiciones y circunstancias no sólo económicas y
laborales, sino afectivas morales y sociales teniendo en cuenta que la finalidad es la de brindar
protección en un sentido amplio, integral a la persona y bienes del niño, estando implicado el
desarrollo integral del niño niña o adolescente como verdadero sujeto de derechos y la
construcción de su proyecto de vida.

La curatela: La función del curador será optimizar las condiciones de vida de la persona
protegida orientando su actividad hacia la recuperación. La renta de los bienes de la persona
protegida deben ser destinados a ese fin. Puede ser ejercido en forma unipersonal o conjunta
según resulte lo más adecuado.

Toda persona capaz puede designar quien ejercerá su curatela. También los padres pueden
nombrar curadores y apoyo de los hijos incapaces o con capacidad restringida. A falta de estas
previsiones el juez puede nombrar como tutor al cónyuge no separado de hecho, al
conviviente, hijos, padres, hermanos de la persona a proteger, según idoneidad moral
económica y mayor aptitud.

Cesación del sistema de representación y asistencia

La representación de los menores por sus padres o tutores cesa al alcanzar la mayoría de edad
o por la emancipación. En el supuesto de los incapaces o personas con capacidad restringida la
representación del curador del incapaz o la asistencia cesan por la muerte de sus
representados o sus asistidos. Fuera de ese supuesto, él cese requerirá del procedimiento
judicial Art 47.

Conflicto de intereses y designación de tutores especiales

La ley prevé la designación de tutores especiales cuando existen intereses contrapuestos entre
representante y representado.

La tutela especial es un remedio de excepción frente a los derechos de los padres en el


ejercicio de la responsabilidad parental. Los intereses contrapuestos entre el incapaz y el

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representante sólo pueden fundarse en un hecho real y determinado, debe existir real y
efectivamente, no puede presumirse la existencia de oposición de interés en ningún caso.

El Art 26 dispone que en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales
los menores pueden intervenir en juicio con asistencia letrada. En tales casos el juez debe
nombrar un tutor especial salvo que se trate de un adolescente en cuyo caso puede decidir que
no es necesaria esa designación.

Existen otros supuestos en donde el adolescente puede requerir la asistencia letrada para
actuar en juicio ante la oposición de sus padres, por ejemplo cuando los progenitores se
oponen a que inicie una acción civil contra un tercero y también cuando debe reclamar a sus
padres por sus propios intereses, sí cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. No
parece ser necesario un tutor especial.

Extensión de la representación y la asistencia

Art. 100: las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los actos que
no pueden ejercer por sí. El representante sólo podrá reemplazar la voluntad del representado
cuando el ordenamiento jurídico no lo faculte a actuar por sí mismo.

Art 26 Los que cuenten con la edad y grado de madurez suficiente pueden realizar todos los
actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.

En cuanto a las personas con capacidad restringida o incapaces, la idea es siempre favorecer la
autonomía en la toma de decisiones y como la restricción de la capacidad siempre es
excepcional, el curador desplaza la voluntad del incapaz declarado sólo cuando el juez opte una
interdicción de su capacidad. En lo demás supuestos, cuando se disponga la implementación
de un sistema de apoyos para los actos que se limitan, quien asista al restringido sólo podrá
intervenir en los actos que el juez disponga en su sentencia y con la modalidad de actuación
que establezca.

Actuación del ministerio público

Se denomina Ministerio Público al conjunto de órganos estatales que tienen como misión la
representación y defensa de los intereses de la sociedad y el estado frente al poder judicial.

Los funcionarios que ejercen el Ministerio Público en relación a los menores incapaces y
personas con capacidad restringida reciben diferentes denominaciones: Defensoría pública de
menores e incapaces, Asesoría de incapaces, Asesorías letradas, Asesorías tutelares.

Se usa la denominación ministerio público pupilar para identificar a todos aquellos que
representan los intereses de los incapaces o personas con capacidad restringida.

Actuación del Ministerio Público Pupilar

La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad incapaz o con
capacidad restringida y de aquellas cuyo ejercicio requiera de un sistema de apoyos, puede ser
complementaria o principal.

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-Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de
personas menores de edad incapaz y personas con capacidad restringida. El Ministerio Público
debe tomar intervención en todos los procesos en dónde se encuentran involucrado slos
intereses de sus representados. Su falta de intervención causa la nulidad relativa de los actos
procesales en que tal omisión se constate.

-Es principal en tres supuestos:

a) cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los
representantes.

b) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los
representantes.

c) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

La actuación principal se debe cuando la representación necesaria no ampara los derechos de


la persona o los bienes del representado, por inacción, exceso o defecto de la intervención y
dicha actuación puede resultar contraria a las peticiones de los representantes y debe ser oído
el representado en estas situaciones de conflicto

Otras medidas de protección

Existen organismos que diseñan planifican coordinar orientan ejecutar supervisar las políticas
públicas de gestión Estatal o privadas destinadas a la promoción, prevención, asistencia,
protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes,
son organismos administrativos de protección a derechos.

La ley 26061 creó la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y también a nivel
Federal la ley establece la creación del Consejo Federal de la niñez adolescencia y familia.

El abogado del niño

El Ministerio Público debe actuar muchas veces en conjunto con otra persona designada para
proteger los derechos de los menores el abogado del niño. Coexiste la figura del defensor de
menores con este.

El Art 27 de la ley 26061 establece que los niños tienen derecho a ser asistidos por un letrado,
preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio al procedimiento
judicial o administrativo que lo incluya.

El derecho a la asistencia letrada lo es sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce


el Ministerio pupilar.

El derecho a contar con un abogado deriva del artículo 12 de la convención de los derechos del
niño, a expresar su opinión libremente, a ser escuchado.

Si bien el Ministerio Público y el abogado del niño pueden intervenir en forma conjunta, sus
funciones son distintas. El Ministerio debe velar por los intereses generales de la sociedad y la

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legalidad y su función consistirá en asesorar al juez. El abogado del niño ejerce la defensa de
los intereses del menor, debe velar por respetar su voluntad y que se satisfaga su mejor interés.

3_Menores de edad:
El artículo 25 del código dispone: menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años.
Este Codigo denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años.

También hace mención de la categoría adulto sin consangrarla explícitamente como tal,
refiriéndose al adolescente que ha cumplido 16 años para las decisiones atinentes a su propio
cuerpo.

La incorporación y categorías de menores resultan injustificadas y muchas veces no tienen


relevancia en los hechos.

El ejercicio de los Derechos sobre él propio cuerpo del menor

El Art 26 enuncia actos que toman en cuenta la madurez del menor para permitirle el ejercicio
de sus derechos. Eso se refieren a los tratamientos médicos sobre los cuales puede decir el
menor, haciendo una distinción entre aquellos que tienen entre 13 y 16 años y los que tienen
entre 16 y 18 años.

Tratamientos médicos en menores de 13 a 16 años

El código establece que se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud
para decir por si respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen
su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos, Los adolescentes deben prestar su consentimiento con la


asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su
interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de realizar o
no el acto.

Tratamientos médicos en los mayores de 16 años

El Art 26 establece que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto
para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. La palabra adulto no tiene un
alcance definido en el mundo jurídico.

El mayor de 16 años puede decir sobre el cuidado de su cuerpo pero eso no implica que podrá
decidir sobre todo lo atinente a su cuerpo. La ley 24193 en su Art 15 Establece que sólo podrán
ser donantes de órganos las personas mayores de edad.

El menor que cumplió 16 años es plenamente capaz para decidir sobre el cuidado de su
cuerpo. Habría que concluir que eso significa que decidir por sí sobre todo tratamiento médico
o acto relativo a esa finalidad pero no cuando el acto trasciende el mero cuidado de su salud

Edad nupcial

Regla general: la edad para contraer matrimonio es la de 18 años. Art 413 inc. f

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Cesación de la minoridad

La incapacidad y el correspondiente régimen de representación terminan con la mayoría de


edad y con la emancipación por matrimonio.

La mayoría de edad

Se deja de ser menor de edad o adolescente el día que se cumplen los 18 años de edad.

Las personas cumplen años al inicio del día que marca su natalicio y los efectos de la mayoría
de edad son automáticos, se producen de pleno derecho sin necesidad de gestión alguna.

La mayoría de edad hace cesar el régimen de representación enunciado por los arts 26, 100 y
101 y el ejercicio de la responsabilidad parental.

Emancipación por matrimonio

La celebración del matrimonio antes de los 18 años con autorización judicial o de los
representantes legales, emancipa a la persona menor de edad.

La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en
la ley. Arts 28 y 29.

Carácteres: la emancipación es irrevocable. La invalidez del matrimonio no deja sin efecto a la


emancipación excepto respecto del cónyuge de Mala Fe.

Emancipación y responsabilidad parental: la emancipación extingue la responsabilidad


parental salvo lo dispuesto en el art 644. Los progenitores adolescentes casados ejercen la
responsabilidad parental sobre sus propios hijos pero con algunas limitaciones.

Capacidad de los emancipados. Limitaciones.

La emancipación hace cesa la incapacidad del menor salvo las limitaciones que establecen los
arts 28 y 29. El primer artículo determina los actos prohibidos al emancipado y el segundo
establece cuáles están sujetos a autorización judicial.

Actos prohibidos

Los emancipados no pueden ni con autorización judicial: 1)Aprobar cuentas de sus tutores y
darles finiquito. 2)Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito. 3)Afianzar
obligación.

Actos que requieren autorización judicial

Art 29 El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a
título gratuito. La autorización debe ser otorgada con el acto sea de toda necesidad o de
ventaja evidente.

La autorizacion constituye una aplicación del sistema de asistencia.

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En todos los casos la sanción es la nulidad relativa, siempre se persigue proteger el interés del
menor.

Capacidad laboral

El régimen de la capacidad laboral es un tema abordado por la parte general del Derecho civil.
La finalidad es proteger a quienes, antes de los 18 años de edad, por opción o por necesidad
deben procurar un sustento para sí o para su familia.

Prohibición del trabajo infantil. Legislación especial

La ley 26390 sobre prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente
establece la prohibición de trabajo en toda actividad persiga o no fines lucrativos, exista o no
contrato de trabajo, de toda persona menor de 16 años

Los menores de edad sólo pueden ser ocupados exclusivamente en empresas familiares cuyo
titular sea su padre madre o tutor, en jornada de trabajo reducida, siempre que no se trate de
tareas penosas, peligrosas y/o insalubres y que cumplan con la asistencia escolar. La empresa
deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción.

El aprovechamiento del trabajo infantil constituye un delito

Menor que ha obtenido título habilitante

La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión
puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración
y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en
juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ellas.

Edad mínima

El ejercicio de una profesión u oficio aún cuando no exista una relación de dependencia
requiere que el menor tenga 16 años de edad. Ello porque el Art 30 debe interpretarse en
consonancia con los arts 681 y 683.

Art 681: contratos por servicios del hijo menor de 16 años. El menor de 16 no puede ejercer
oficio profesión o industria ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus
progenitores.

Art 683 presunción de autorización para hijo mayor de 16 años. Se presume que el hijo mayor
de 16 años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado por sus
progenitores para todos los actos y contratos concernientes a ello.

Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente sobre los bienes cuya
administración está a cargo del propio hijo.

Sólo al menor que tenga 16 años podrá trabajar con la autorización expresa de sus padres o
con autorización presumida en caso de que el menor viviera separado de sus padres.

Capacidad procesal

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La convención sobre los derechos del niño ha reforzado una corriente de ideas que propicia
una participación activa de los menores en los procesos judiciales.

Uno de los méritos principales de la ley 26061 fue garantizar la participación del menor en
determinados actos jurídicos. Se establece que el niño debe participar activamente en el
procedimiento judicial en el que se discutan sus derechos con la garantía de ser asistido con un
abogado que lo represente o lo patrocine pudiendo recurrir por si las decisiones que afecten.

El derecho al menor a ser oído

El Art 12 de la convención de los Derechos niño establece: "1- Los estados partes garantizan al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan teniéndose en cuenta sus opiniones en función de
su edad y madurez. 2- Con tal fin se hará niño la oportunidad de ser escuchado en todo
proceso judicial o administrativo ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado de modo compatible con las normas de procedimiento de la ley nacional"

Eso se reproduce en Art 27 de la ley 26061 que reconoce a los menores el derecho a ser oídos
ante la autoridad competente cada vez que lo soliciten.

Efectos

Los menores tienen capacidad procesal para ejercer por sí actos procesales, pero tal actuación
no supone soslayar la representación legal de los padres, tutores y curadores, ni la que
corresponde al ministerio público.

A partir de cuándo se pueden ejercer las facultades legalmente conferidas.

El texto de la CDN el artículo 12 dice "desde que sean capaces de formarse un juicio propio".

Si desde de los 10 años menor tiene aptitud para reconocer la ilicitud de sus actos, deberíamos
entender que al menos desde esa edad tiene posibilidad de formarse un juicio propio sobre lo
que está mal y por lo menos desde tal edad deberían ser escuchados en los procesos que lo
afecten. No es conveniente Establecer un fraccionamiento etario porque estaría en
contradicción con la idea de que lo que se trata es reconocer la aptitud en la medida de que el
menor Tiene grado de madurez suficiente y juicio propio. Depende de cada caso singular y el
juez, defensor o funcionario deberá valerse de su buen juicio para sopesar si es oportuno
escuchar al niño y cuál es el valor que debe asignarle a sus palabras.

Ver arts 26. 113. 595. 608. 671. 626. 639

El abogado del niño (desarrollado antes)

Quién lo designa.

Las personas jurídicas públicas son reglas un defensor para el proceso impuesto por el juez, no
puede recibir directivas del jugador debe interpretar los deseos y aspiraciones del menor y
obrar en consecuencia.

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Lo puede designar el propio menor y también puede ser designado por los padres e incluso por
el propio tribunal.

Qué menores pueden actuar con el abogado del niño

El Art 261 sólo los adolescentes tienen discernimiento para los actos lícitos de modo que la
decisión de nombrar un abogado porque no tiene 13 años podría ser considerada un acto
involuntario y sujeto a nulidad.

El letrado no obra de conformidad a la voluntad de los representantes legales sino que


representa al niño.

La actuación del abogado del menor no se contrapone y se debe complementar con la del
ministerio público pupilar.

Capacidad procesal del menor que trabaja

Art 33 de la ley 20744: Las personas desde los 16 años están facultados para estar en juicio
laboral en acciones vinculadas al contrato o relación del trabajo y para hacerse representar por
mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que prevén las leyes locales.

Imputabilidad de Los menores

Imputar es atribuir las consecuencias de una conducta. Imputabilidad es la cualidad de las


personas que, basada en la voluntariedad de sus actos, las hace responsables por las
consecuencias dañosas basadas en factores subjetivos, el dolo y la culpa o bien de los
involuntarios.

El discernimiento es un elemento del acto voluntario, por ende la base de la imputabilidad. El


código considera como acto involuntario el que se obra sin discernimiento. Al menor de edad
sólo podrán imputársele las consecuencias de los actos ilícitos a partir de los 10 años ya que
recién a esa edad la ley le reconoce aquella cualidad. En cuanto se trata de actos lícitos en
menor adquiere discernimiento a los 13 años.

Unidad VII: Personas incapaces y con capacidad restringida.


1_ Concepto: ARTICULO 32. Persona con capacidad restringida y con
incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una
persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental
permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del
ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que
prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en
función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos
designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan

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a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se


encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar
su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos
resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

Principios básicos para la rectificación de la capacidad: ARTICULO


31. Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige
por las siguientes reglas generales:

a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando


se encuentre internada en un establecimiento asistencial;

b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre


en beneficio de la persona;

c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el


tratamiento como en el proceso judicial;

d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías


adecuadas para su comprensión;

e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada,


que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos


y libertades.

Personas a las que les pueden restringir la capacidad: los requisitos para que
proceda la restricción de la capacidad están establecidos en el primer párrafo del art 32 y son
los siguientes:

 Que la persona sea mayor de 13 años

 Padecer una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente


gravedad

 Que el ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a su persona a sus


bienes.

Requisitos para la restricción de la capacidad en Salta:

El sistema de apoyo: ARTICULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende


por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la
persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar
sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.

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Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar


la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para
el ejercicio de sus derechos.

El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su


confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la
designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales
conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la
condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Cese de la incapacidad: ARTICULO 47.- Procedimiento para el cese. El cese de la


incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la
declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las
pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la


persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo.

2_ Actos anteriores y posteriores a la inscripción de la sentencia


de restricción de la capacidad:
ARTICULO 44.- Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos
de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la
sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas.

ARTICULO 45.- Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción


de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o
con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:

a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;

b) quien contrató con él era de mala fe;

c) el acto es a título gratuito.

Matrimonio: los art 403 y 405 establecen que la falta permanente o transitoria de salud
mental, que impide tener discernimiento para el acto matrimonial, constituye un impedimento
matrimonial, exista o no sentencia a la restricción de la capacidad; si el matrimonio se celebra
será nulo.

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El art 405 preve la posibilidad de una dispensa judicial cuando existe una declaración de
incapacidad. En realidad no es un supuesto de dispensa judicial dado que la dispensa importa
que, pese a la existencia del impedimento, el juez autoriza el casamiento.

Lo que requiere el art 405 es la comprobación de que, pese a haberse declarado la incapacidad
de la persona, no existe la falta de compresión del acto matrimonial y sus consecuencias, y sus
consecuencias.

Actos mortis causa: según lo dispone el art 2467 la persona privada de discernimiento no
puede testar válidamente, aunque no se haya restringido su capacidad; la prueba de la falta de
razón al momento de hacerlo incumbe a quien impugna el testamento.

El sujeto a quien se restringio la capacidad puede testar si no se incluyo la aptitud


testamentaria en la restricción judicial, siempre que al momento de hacerlo, no se encuentre
privado de la razón. Aun si se restringio su capacidad para testar por causa de enfermedad
mental o adicción podría válidamente emitir ese acto de ultima voluntad si esta en un intervalo
lucido.

Personas fallecidas: ARTICULO 46.- Persona fallecida. Luego de su fallecimiento,


los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden
impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la
muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de
incapacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se
pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe.

3_ Otras incapacidades:

Penados: De conformidad a lo previsto en el artículo 12 del Código Penal las personas


condenadas a pena privativa de la libertad por un período superior a los 3 años tienen
importantes restricciones a la capacidad de ejercicio efectivamente son privados del ejercicio
de la responsabilidad parental sobre sus hijos mientras dure su condena no pueden administrar
sus bienes no pueden disponer de sus bienes por actos entre vivos se entiende que las
incapacidades para administrar y disponer de sus bienes se han establecido en protección de la
persona detenida por lo que la nulidad que pese sobre los actos realizan violación de su
incapacidad adolescente nulidad relativa.

Concursado y fallido: Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 todos los bienes del
deudor están afectos al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de
los acreedores puede suceder que el patrimonio sea presuntamente insuficiente para satisfacer
todas las deudas de su titular en ese caso puede iniciarse un procedimiento colectivo previsto
en la ley 24522 donde dispone que los procedimientos pueden ser el concurso y la quiebra el
primero Busca la continuidad de la empresa y su objetivo es levantar la situación que motivó la
cesación de pagos la quiebra En cambio es un proceso liquidatorio el concurso por lo general
proceden supuesto en que la empresa o el particular tiene un problema de liquidez la quiebra

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en cambio procede solamente con el pasivo de una persona o empresa es superior al activo
tanto el concurso cuando la quiebra tiene como principio rector la justicia distributiva y buscan
garantizar la igualdad entre los acreedores ambos pueden ser decretado a persona física o
jurídica y tanto el supuesto del concurso Cuántos de la quiebra las dudas no puede disponer ni
grabar sus bienes registrables me puedes realizar actos a título gratuito o que importen alterar
la situación de los acreedores por causa o título anterior.

Inhabilitados:

Situación jurídica: el inhabilitado es una persona capaz, que requiere la asistencia de un


apoyo para el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y demás actos que el juez fije
en la sentencia

Prodigo: concepto: el prodigo es la persona mayor de que dilapida su patrimonio,


exponiendo a su familia a la perdida de su sustento.

Personas que pueden ser inhabilitadas por prodigalidad: ARTICULO 48.-


Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus
bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con
discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con
discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o
laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y
descendientes.

Personas protegidas: las personas protegidas son el conyuge, el conviviente, los hijos
menores de edad o con discapacidad.

Legitimados para iniciar la acción: el código establece que se encuentran legitimados


para iniciar el juicio de prodigalidad, el conyuge, el conviviente, los ascendientes, y
descendientes.

La enumeración del art es taxativa, pero si lo que se busca es proteger el patrimonio familiar y
el propio prodigo advierte el peligro de su conducta, no debería impedirse que promueva el
proceso, aunque el juez debe darle al mismo tiempo el tramite de una restricción a la
capacidad solicitada.

Efectos de la declaración: ARTICULO 49.- Efectos. La declaración de


inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado
en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el
juez fije en la sentencia.

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El cese de la inhabilitación: ARTICULO 50.- Cese de la inhabilitación. El cese de


la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró, previo examen
interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el
restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la
persona puede realizar por sí o con apoyo.

Unidad VIII:
Persona Juridica

1_ Definicion Legal: el CCyC utiliza la expresión persona jurídica, para identificar a “todos
los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y
contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación” (art 141)

Naturaleza jurídica: teorías:


 Teoría de la ficción: son aquellas que sostienen que el concepto de persona en un dato
de la naturaleza. Se puede sostener que las únicas verdaderas personas son los seres
humanos y que las personas jurídicas son “ficticias”. La persona jurídica no existe sino
para el cumplimiento de un fin jurídico, de modo que poseen una capacidad artificial
otorgada por el ordenamiento.

 Teorías realistas: se enrola la teoría del órgano que concibe a las personas jurídicas
como un ente real y concreto, un organismo. También se ha desarrollado la teoría de la
institución basada en el reconocimiento de una idea fuerza que al congregar
voluntades para su realización genera una institución.

 Teoría negatoria: niegan la personalidad se basan también en la realidad que detrás de


las personas jurídicas hay solo seres humanos, y sobre ese presupuesto se concibe a las
personas jurídicas como organizaciones patrimoniales especiales, a las cuales, el
legislador por una cómoda analogía ha establecido reglas de imputación, como si se
tratara de personas.

 Teoría jurídica: ven en los entes colectivos un concepto técnico jurídico, un centro de
imputación de derechos y deberes. Desde este enfoque, la persona jurídica ejerce sus
derechos, interviene en las relaciones jurídicas por intermedio de individuos que
integran sus órganos.

Atributos: el CCyC establece normas sobre el nombre, el domicilio, y el patrimonio aplicable


a todas las personas jurídicas.

ARTICULO 151.- Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como
tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en
liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre. El nombre debe
satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros
nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o
servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. No puede contener términos
o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a error
sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica

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del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son
miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios
materiales o morales.

ARTICULO 152.- Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus
estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee
muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos
establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de
domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto,
puede ser resuelto por el órgano de administración.

ARTICULO 154.- Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica
en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

Clasificación de las personas jurídicas:


El código abandona la de una denominación de personas de carácter público y de carácter
privado que contenía el código anterior para directamente clasificar a las personas jurídicas en
públicas y privadas.

Si bien es cierto que resulta ajeno al Derecho civil la regulación de los entes públicos, sin lugar
a dudas el estado Nacional, los estados provinciales, y los gobiernos, intervienen en relaciones
públicas del derecho privado.

Las personas jurídicas públicas son reguladas por las normas del derecho público que las crean.
Su reconocimiento, el comienzo de su existencia y su finalización, su capacidad, su
funcionamiento y su organización se rigen por las leyes respectivas así lo dispone el Art 147.

Son personas jurídicas públicas las siguientes:

 El estado nacional, las provincias, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios.

 Las entidades autárquicas.

 Las demás organizaciones constituidas en la República a la que el ordenamiento


jurídico atribuye ese carácter.

 Los estados extranjeros.

 las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad


jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero.

 La iglesia católica.

Persona jurídica privada el código ampliado la enumeración de las personas jurídicas privadas
en relación a la clasificación que hacía el anterior al 33 segunda parte del código derogado las
sociedades las asociaciones civiles y las fundaciones se hacen ya se encontraban mencionadas
en el código derogado se incorporan ahora las mutuales las cooperativas el consorcio de
propiedad horizontal las confesiones y comunidades religiosas.

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2_ Capacidad de las personas jurídicas:

Responsabilidad: contractual y extracontractual:


La responsabilidad de la persona jurídica se encuentra tratado en el capítulo de
responsabilidad civil el Art 1763 toma de manera casi textual lo antes preceptuado por la
primer parte del Art 43 del código derogado: la persona jurídica responde por los actos
causados por quienes la dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

La responsabilidad contractual se fundamenta en la misma capacidad de la cual es un correlato


necesario sí quienes traban relaciones con las personas jurídicas no pudieran demandarla en
caso de incumplimiento no aceptarían tales acuerdos Y en la práctica las personas jurídicas no
podrían actuar todo aquel que adquiere un derecho respecto de una persona jurídica puede
ejercer las acciones que correspondan a ese derecho y que son inseparables del mismo sin
excepción alguna que pudiera fundamental fundamentarse en la naturaleza jurídica del ente
que ha entrado como sujeto pasivo de la relación.

Responsabilidad extracontractual durante la vigencia del texto original del Art 43 del código
civil se discutió largamente sobre la posible responsabilidad extracontractual de la persona
jurídica en el código no hay duda que la persona jurídica responde por los por los actos
causados por quienes lo dirigen Por quienes la dirigen administran en ejercicio o con ocasión
de sus funciones.

Responsabilidad de los administradores:


El Art 160 del código se refiere a la responsabilidad de los administradores:

ARTICULO 160.- Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en


forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños
causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Transformación, fusión y escisión:

El código regula lo relativo a la transformación fusión y escisión de todas las personas jurídicas
en el art 162 conforme al cual las personas jurídicas pueden transformarse fusionarse o
escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial

La transformación implica que una persona jurídica regularmente constituida resuelve adoptar
la forma de otra persona jurídica distinta hay un cambio de estructura y no de sujeto de
derecho

La fusión ha sido una institución básicamente enfocada a las sociedades con miras al revés
agrupamiento empresario la fusión se puede presentar bajo dos formas a la unión de dos o
más sociedades que sin liquidarse se unen para formar una nueva sociedad ve la absorción por
la cual la sociedad absorbida incorpora su patrimonio

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La escisión considerada una operación económica y jurídica de mucha importancia porque


facilita la reestructuración de las empresas A diferencia de la fusión la escisión tiene la
descentralización patrimonial y funcional de las empresas permitiendo la división entre
distintas actividades que forman el objeto de la sociedad.

Disolución: las personas jurídicas se extinguen por diversas causas, algunas que provienen a la
propia voluntad de sus miembros y otras de la ley. Es un acto jurídico que, previa la verificación
de alguna de las causales previstas por la ley, abre el proceso liquidatorio conducente a la
extinción de una entidad como persona jurídica.

Revocación de la autorización para funcionar: el reconocimiento de la personalidad jurídica se


funda en la relación de actividades tendientes al cumplimiento de los fines de una institución,
quien ha autorizado su funcionamiento puede revocar ese acto. Este supuesto implica un
juzgamiento de la conducta de sus miembros o administradores y constituye una sanción.

ARTICULO 164.- Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal


debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y
el reglamento. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un
procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La
resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.

Prorroga y reconducción: la disolución de una persona jurídica se puede evitar mediante la


prorroga. La doctrina ha entendido por prorroga, la renovación de una sociedad mediante la
resolución de su órgano volitivo, dejando validas las clausulas hasta entonces vigentes,
conservando la personalidad de aquella y prosiguiendo la existencia social por un nuevo
periodo.

En la reconducción hay en realidad un nuevo contrato con idénticas clausulas que el anterior
pero con una modificación del plazo y se pacta después del vencimiento del plazo ordinario. Es
posible siempre que la causa de disolución pueda quedar removida por decisión de los
miembros en virtud de la ley. La reconducción no procederá cuando la causal disolutoria que se
pretenda revertir tenga carácter sancionatorio.

Liquidación: producida la causal de disolución de la persona jurídica, esta ingresa en su periodo


de liquidación que impone realizar las operaciones necesarios para cancelar el pasivo, terminar
las operaciones pendientes y dar al remanente el destino previsto por el estatuto y la ley.
Durante el periodo de liquidación, la entidad social sigue existiendo como persona jurídica.

Se les reconoce a las personas jurídicas en liquidación un estatuto especial, una personalidad y
capacidad limitada a los actos de liquidación de patrimonio. Por ello, solo puede realizar los
actos tendientes al cumplimiento de las operaciones pendientes y cancelar las obligaciones
adeudadas.

Consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del
patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero.

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UNIDAD IX:
OBJETO DE LA RELACION JURIDICA

1_ Patrimonio:

Concepto: conjunto de bienes y deudas susceptibles de valor económico. Bienes se lo utiliza


en un sentido amplio: objetos materiales (cosas) e inmateriales (bienes) con valor económico.
Es una unidad jurídica, entidad abstracta; no se puede transmitir el 100% de los bienes en
actos vivos.

Existen derechos que se apartan:

D personalísimos: ·D a la vida

·D a la integridad

·D a la libertad

D inherentes a la relación de familia: ej patria potestad

D políticos: ej derecho a sufragar: ·activo

·Pasivo

D extra patrimoniales: ej derecho a trabajar; a transitar libremente

El patrimonio entendido como conjunto de los derechos económicos de una persona, es una
garantía común de todos los acreedores de ese sujeto, cualquiera sean los bienes que lo
compongan.

El patrimonio es una universalidad de bienes, que toda persona tiene necesariamente un


patrimonio y solo uno, el cual es inajenable y opera como garantía de las obligaciones de su
titular.

Naturaleza jurídica: existen dos teorías:

Teoría clásica: proveniente de Francia y va a decir que el patrimonio es:

 Una universalidad de derechos; es decir creados por la ley.

 Es necesario.

 Es único.

 Intransmisible

Teoría alemana: esta teoría se va a contraponer a la teoría clásica y va a decir que el patrimonio
no es:

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 Un atributo de la persona

 Necesaria; ya que hay personas que no tienen bienes

 Inseparables de las persona

 Una universalidad de derechos

Derechos patrimoniales: se los puede dividir en tres especies:

D reales: es el poder jurídico, de estructura global, que se ejerce directamente sobre su objeto,
en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las
demás previstas en este código. Solo tiene dos elementos:

 El sujeto, titular del derecho

 La cosa sobre la cual recae el poder del titular

Los principios sobre las cuales se funda la regulación:

 Numero cerrado: las personas pueden utilizar solo los derechos reales autorizados por
la ley. Art 1884 CCyC

 Convalidación: si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo


adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada

 Efecto absoluto de los D reales: el titular de derecho real le puede oponer erga omnes,
a todos, aun aquellos que no han sido parte de los negocios jurídicos que dieron lugar
a la constitución del derecho real en favor de su titular actual.

Esto se manifiesta en lo que se llama ius persequendi e ius preferendi:

El primero es titular puede perseguir la cosa en poder de quien se encuentre; asi, el dueño
puede reivindicar de su poseedor actual.

El segundo se ve en los derechos de garantía; los demás acreedores de mi deudor deben


soportar el efecto de la hipoteca que tengo constituida a mi favor.

 Regulación imperativa: art 1884

 Publicidad de los derechos reales: es necesario que los terceros conozcan la situación
jurídica de los bienes. Art 1893

D personales: son las relaciones jurídicas establecidas entre dos personas, acreedor y deudor,
en virtud de las cuales el primero puede exigir del segundo una determinada conducta,
denominada prestación. Tiene tres elementos:

 Sujeto activo

 Sujeto pasivo

 Prestación

Rige el principio de libertad, de modo que las partes pueden dar a luz todas las figuras del
derecho personal que sean útiles a la satisfacción de sus intereses patrimoniales.

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D intelectuales: derecho patrimonial que tiene el autor de una creación del intelecto, en virtud
del cual puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los
limites marcados por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que comúnmente se lo ha
denominado propiedad autoral.

Actualmente se extiende la nocion a creaciones del intecto que tienen una finalidad mas
directamente económico. Nuevos avances en la materia se producen como consecuencia del
impacto tecnológico.

El patrimonio como prenda común de los acreedores: todos los bienes que
integran el patrimonio o que se incorporen a el, responden por las deudas de su titular por lo
que los acreedores pueden obtener la venta judicial de los mismos para cobrarse de su
producido. El el CCyC lo establece los art 242 y 743.

Del principio deriva que:

 Los acreedores pueden ejercer individualmente acciones para agredir el patrimonio de


su deudor a los efectos de obtener satisfacción de sus créditos

 En caso de insolvencia, todos los acreedores deben participar del procedimiento


colectivo y ese procedimiento comprende todos los bienes que forman el patrimonio
del deudor, salvo exclusión legal expresa.

 En caso de fraude los acreedores pueden ejercer una acción integrativa del patrimonio
que en el derecho común es la acción pauliana y que cuando se ejerce en la quiebra es
denominada acción revocatoria concursal.

Bienes excluidos de la garantía común: no todos los bienes del deudor responden
por sus deudas pues existe un extenso catalogo de bienes que están excluidos de la agresión de
los acreedores, respondiendo a criterios humanitarios, a la protección de la dignidad del
deudor. En el CCyC se agrega un criterio muy interesante, pues se trata de evitar el abuso de
derecho del acreedor, estableciendo que este tiene derecho a ejecutar los bienes de su deudor
“en la medida necesaria para satisfacer su crédito”.

El CCyC ha hecho una enumeración (art 744):

Quedan excluidos de la garantía:

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus
hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del
deudor;

c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta,


construcción o reparación; d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el
Estado;

e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo
pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;

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f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material
derivado de lesiones a su integridad psicofísica;

g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con
derecho alimentario, en caso de homicidio;

h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

Clases de créditos:

Acciones patrimoniales y preventivas:

Cuando el deudor se encuentra insolvente o sometido a la acción de sus acreedores, puede


intentar eludir la acción de estos mediante la enajenación de sus bienes, y despreocuparse de
la percepción de sus créditos. Para evitar el efecto dañoso que tales conductas producen a los
acreedores, se organizan tres acciones:

1) Acción directa: el CCyC la ha sistematizado y regulado, es aquella “ que compete al


acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio
crédito”. Es una acción que el acreedor ejerce por derecho propio y su exclusivo
beneficio. Siendo de interpretación restrictiva sólo proceden los casos expresado por la
ley. Esos casos son:

*En materia de subcontrato, puede ejercer las acciones que corresponden al sub
contratante, contra la otra parte del contrato principal, en la extensión en que esté
pendiente el cumplimiento de las obligaciones de este respecto del sub contratante.
*En caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto previsto
en los arts 736 y 737.

2) Acción Subrogatoría: es concedida a cualquier acreedor para que sustituya a su deudor


en las acciones judiciales pendientes a la percepción de los créditos o reconocimiento
de otros derechos patrimoniales de que esté fuera titular. El acreedor de un crédito
cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su
deudor, si este es remiso en hacerlo y eso misión afecta el cobro de su acreencia.

3) Acción de Simulación: si el deudor ha enajenado ficticiamente sus bienes para evitar la


acción de sus acreedores, cualquiera de esto puede promover la acción de simulación
destinada a anular el acto simulado.

4) Acción Revocatoria: la ley considera actos hechos en fraude a los acreedores aquellos
actos de enajenación que provocan la insolvencia, por lo que cualquier acreedor
quirografario de fecha anterior al negocio jurídico de qué se trate, puede promover la
acción destinada a que este acto se ha declarado inoponible a él.

2_Bienes y Cosas:

Concepto: La palabra bienes, se usa con dos significados

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A) acepción genérica: todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor


económico.

B) aceptación restringida: sólo los objetos inmateriales susceptibles de valor económico.

Las cosas son objetos materiales susceptibles de tener un valor, no importa no importa que
físicamente se trate de objetos no materiales, porque la identificación es jurídica.

Clasificacion de las cosas:


Muebles e inmuebles:

La distinción radica en la posibilidad de moverse por sí mismo o de ser trasladados, que


tienen los muebles. Los inmuebles son los que están fijos en un lugar sin posibilidad de ser
trasladados.

1) Inmuebles: por su naturaleza, por accesión, por destino.

*Naturaleza: es una inmovilidad natural pero debe tratar de ser incorporación permanente
deben estar bajo el suelo sin helecho del hombre.

*Accesión: son los muebles adheridos físicamente al suelo con carácter de perpetuidad.

*Destino: son muebles afectados al servicio y explotación de un fundo, formando una


unidad económica. Deben ser puesto por el propietario con la intención de ser accesorios
del inmueble, para explotación.

2) Muebles: se caracterizan por la propiedad de ser trasladados de un lugar a otro y se


clasifican en:

*Por su naturaleza

*Una subespecie de los muebles son los que se mueven por sí mismo o semovientes
(ganado).

*Los automotores (la inscripción de buena fe confiere la propiedad del vehículo).

Fungible y No Fungible:

Consiste en que un individuo de la especie puede ser reemplazado por otro de la misma
especie, calidad y cantidad. Son fungibles los libros nuevos de igual edición, pero no si
estuviesen dedicado especialmente por el autor. No son fungibles, un inmueble, un caballo
de carrera, etc.

Importancia: en las obligaciones de dar una cosa no una indemnización, el deudor no se


libera sino entregando la misma cosa.

Consumibles y no consumibles:

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Cosas consumibles no pueden ser usadas y que sean consumidas o que salen del
patrimonio con el primer uso. Se caracterizan porque su primer uso produce su extinción
natural o la extinción de nuestro derecho natural sobre ella.

Divisibles e indivisibles:

Las cosas son divisibles, si al partir la se obtienen partes homogéneas y análogos al todo. Es
un criterio preferentemente económico, vale decir que si al dividir la pierden valor no son
equivalentes al todo, son indivisibles.

Principales y accesorias:

Las cosas principales existen para sí y por sí misma; las accesorias existen por otra cosa de
la cual depende. Pero no encontramos en presencia de dos cosas unidas con el mismo fin,
en relación de subordinación una de otra.

Frutos y productos:

Son fruto las cosas que producen periódicamente de otra cosa existente, sin alterar su
sustancia. Los productos, también provienen de una cosa, pero una vez extraído no se
renuevan quedando entonces disminuida a su sustancia. Los frutos son cosas nuevas, los
productos son la misma cosa.

Dentro y fuera del comercio:

Están dentro del comercio todas las cosas cuya enajenación no fuera expresada mente
prohibida o dependiente de una autorización pública. Las cosas fuera del comercio se
dividen en:

 absolutamente inalienables

 relativamente inalienables

3_ Bienes con relación a la persona.

Clasificación:

Bienes de dominio público:


Concepto: Se puede considerar que el dominio público está constituido por aquellas
propiedades administrativas afectas a la utilidad pública y que como consecuencia de esa
afectación resultan sometidas a un régimen especial de utilización y de protección.

Caracteres: Se trata de bienes que están formalmente afectados a la utilidad pública, es decir,
son bienes destinados a fines de carácter público: bien al uso público, bien algún servicio
público, o al fomento de la riqueza nacional.

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Están sometidos a un régimen jurídico especial, con el objeto de garantizar su destino la


utilidad pública a la que están afectos.

Se caracteriza por cuanto son incomerciables y de este modo se rigen por los principios de la
imprescriptibilidad, inalenaleabilidad y la inembargabilidad.

Bienes de dominio privado:

Concepto: Los bienes de dominio privado. Se rigen por normas de derecho común (privado),
salvo disposiciones especiales. Los bienes de dominio privado son fuente de ingresos
extraordinarios cuando se enajenan. Las privatizaciones de activos públicos son una fuente de
ingreso que puede dar ganancias de eficiencia, al permitir ingresos extraordinarios y a la vez
puede permitir una mejor efectividad en la actividad que se está realizando.

Caracteres:

Bienes de los particulares: ARTICULO 238.- Bienes de los particulares. Los bienes que no son
del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son
bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo
aquellas establecidas por leyes especiales.

Aguas de los particulares: ARTICULO 239.- Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en
los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de
ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al
control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie
puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.
Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los
particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas,
u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes
públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por
los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho alguno.

Cosas no susceptible de apropiación privada: no son susceptibles de apropiación:

i) las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en
contrario;

ii) los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno;

iii) los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si emigran y se


habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste, si no empleó artificios para
atraerlos;

iv) los tesoros.

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Tesoro: ARTICULO 1951.- Tesoro. Es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido,
oculta en otra cosa mueble o inmueble. No lo es la cosa de dominio público, ni la que se
encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación.

ARTICULO 1952.- Descubrimiento de un tesoro. Es descubridor del tesoro el primero que lo


hace visible, aunque no sepa que es un tesoro. El hallazgo debe ser casual. Sólo tienen derecho
a buscar tesoro en objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión,
con excepción de la prenda.

ARTICULO 1953.- Derechos del descubridor. Si el tesoro es descubierto en una cosa propia, el
tesoro pertenece al dueño en su totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad
como descubridor y, sobre la otra mitad, la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa.

Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al


descubridor y al dueño de la cosa donde se halló.

Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa
le encarga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Pueden ser
invocados si al hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un
tesoro.

ARTICULO 1954.- Búsqueda por el propietario de un tesoro. Cuando alguien pretende que tiene
un tesoro que dice haber guardado en predio ajeno y quiere buscarlo, puede hacerlo sin
consentimiento del dueño del predio; debe designar el lugar en que se encuentra, y garantizar
la indemnización de todo daño al propietario. Si prueba su propiedad, le pertenece. Si no se
acredita, el tesoro pertenece íntegramente al dueño del inmueble.

UNIDAD X:
Causa de la Relación Jurídica. Hechos jurídicos.

1_ Hechos jurídicos:

Definición legal: ARTICULO 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento


que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas.

Análisis: La doctrina considera, que el término acontecimiento, proviene de los verbos


acontecer, comprende toda circunstancia a la cual la norma liga una consecuencia jurídica, no
deteniéndose en el hecho material. De allí que ciertos estados espirituales como el temor, el
error, la toma de conocimiento, pueden formar parte de un acontecimiento del que derivan
efectos jurídicos.

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Es hecho jurídico el que incide de alguna manera en las relaciones y situaciones jurídicas
subjetivas, dando lugar en nacimiento, modificación o extinción de derecho subjetivo o
deberes jurídico.

Clasificación de los hechos jurídicos:


1. hecho jurídico:

a) hecho humano:

*Acto involuntario:
-Licito
-Ilicito
*Acto voluntario:
-Licito:
>Acto juridico
>Acto licito propiamente dicho
-Ilicito:
>Delito
>Cuasidelito

b) hechos naturales

Actos voluntarios e involuntarios:


ARTICULO 260.- Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento,
intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

ARTICULO 261.- Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento:

a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;

b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;

c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo
establecido en disposiciones especiales.

2_ ELEMENTOS DEL ACTO VOLUNTARIO: Se compone de tres elementos internos y


de un elemento externo.

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Internos:

Discernimiento: El código no define el discernimiento, pues en el artículo 261 se límita


establecer cuáles son las causas que privan de él.

Se ha dicho que es la cualidad o facultad del sujeto por la cual conocí distingue lo bueno de lo
malo, lo justo de lo injusto.

Es la madurez intelectual para razonar comprender y valorar el acto y sus consecuencias.

Las causas que obstan al discernimiento están enumeradas en el artículo 261 del código:

La minoridad se tienen o no discernimiento para ciertos actos a partir de determinada edad.

La privación de la razón: están privadas del discernimiento todas las personas que no tienen
uso de la razón al tiempo de la ejecución del acto. No es necesario que el sujeto este declarado
como de capacidad restringida o incapaz, quedan comprendidos los actos humanos ejecutados
sin conciencia, por obra de la embriaguez, la utilización de drogas, narcóticos, u otras
enfermedades.

Intención: Como elemento interno del acto voluntario, parece más acertado decir que se
trata del discernimiento aplicado en un acto en concreto.

Intención del acto cuando exista adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado,
cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo.

La intención es afectada por los vicios del error y dolo, en tanto y en cuanto importante la
facultad entender ha sido incorrectamente aplicada en el acto en concreto, ya sea por una
causa propia.

Libertad: La libertad de la posibilidad de elegir entre varias opciones, con ausencia de


coacción externa.

Aplicada esa noción al acto voluntario, la libertad es la posibilidad de elegir entre ejecutar o no
el acto sin coacción exterior.

La libertad es afectado por el vicio de violencia.

Las restricciones a la Libertad fundadas en derecho no afectan la libertad entendida como


elemento del acto voluntario; no constituyen vicio ni privan de voluntariedad al acto.

Por lo tanto, se obra sin libertad cuando la coacción externa no es legítima, esto no está
fundada en la ley o en el contrato.

Externo:

Manifestación de la voluntad:

CONCEPTO: Es una conducta mediante la cual se exterioriza la voluntad del agente. Esta
conducta puede consistir en dicho o en hechos.

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Los primeros pueden ser dichos hablados escritos. Los segundos son acciones del sujeto,
traducidas generalmente en gestos.

La declaración de la voluntad puede hacerse por vía omisiva, esto es, el silencio.

RECAUDOS: Para que la voluntad sea declarada, es necesario que ella reúna las siguientes
características:

 ha de haber sido emitida

 debe estar dirigida a comunicar o publicar la voluntad del sujeto

 ha de haber sido percibida o resultar, al menos, perceptible

IMPORTANCIA: El artículo 258 expresa que el acto voluntario es el ejecutado con


discernimiento intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior.

COMO SE MANIFIESTA LA VOLUNTAD: el artículo 262 del código dice: “los actos
pueden exteriorizarse oralmente por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un
hecho material”.

Prevé varios medios de manifestar la voluntad:

 la expresión oral, tiene la dificultad de la prueba. Se dice que lo escrito queda y las
palabras vuelan. Estas afirmaciones aparecen hoy un poco limitada puede existen
modos de registrar la palabra y también identificar a quién la emite

 expresión escrita, ofrece la ventaja de la seguridad

 expresión por signos inequívocos, la actitud del sujeto no deja lugar a dudas sobre la
voluntad interna

 ejecución desechos materiales, ascender a un ómnibus y pagar el boleto sin palabra, o


accionar una máquina expendedora de cualquier producto, son hechos materiales que
efectivamente expresan la voluntad sin lugar a equívocos

Declaracion tacita: ARTICULO 264.- Manifestación tácita de voluntad. La manifestación


tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre.
Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

Comprende aquellos casos en los que la exteriorización de la voluntad se hace a través de actos
realizados con otra finalidad, pero de los cuales ella puede inferir.

Silencio como manifestacion de la voluntad: ARTICULO 263.- Silencio como


manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es
considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto
en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de
las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes.

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El silencio no es una forma de expresión de la voluntad, aún cuando siga a un acto o a una
interrogación proveniente de terceros.

Silencio es no sólo no hablar o callar, sino también no actuar ante una interrogación o acto.

El silencio es abstención de expresión de voluntad, y de allí el principio negativo que sienta la


ley.

El silencio SOLO puede adquirir valor en conexión con otros hechos o actos, formando parte de
una conducta expresiva compleja.

3_ Declaraciones recepticias y no recepticias: Se llaman recepticia aquellas


declaraciones que se emiten hace una persona a quién afectan.

No recepticia son aquellas en que falta un destinatario determinado: la oferta al público, el


testamento.

La declaración no recepticia se perfecciona desde que es susceptible de ser conocida.

Respecto de las declaraciones recepticias se suele hacer una distinción:

 dirigida a personas presentes, se consideran perfeccionadas cuando el sujeto


destinatario ha recibido la declaración escrita, o ha escuchado una declaración verbal

 dirigida personas ausentes; se considera, que la declaración produce su efecto cuando


llega al destinatario, de suerte que este pueda normalmente, tomar conocimiento de
ella

Relevancia de los elementos internos y externos: Los autores han planteado el


problema de la voluntad interna y la declaración en los siguientes términos: si la voluntad
interna no coincide con la declarada.

El planteamiento que se hace del problema de la disidencia entre lo efectivamente querido y lo


declarado parece delimitarlo a la esfera del declarante.

Hay declaraciones de voluntad dirigidas a terceros que, constituyen el punto de partida de


relaciones jurídicas.

De así que el problema pasa radicar en que la declaración puede hacer crecer a otros que
tienen un conocimiento distinto de lo efectivamente querido.

La cuestión es ante una declaración de voluntad, cuál es el significado que vale para el derecho:
es el que ha querido dar el declarante, el que ha entendido el destinatario de la declaración o
será un tercer sentido.

La importancia de la cuestión su examen se revela en dos ámbitos:

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 de la validez y eficacia de la declaración de la voluntad

 en la problemática de la interpretación de los actos jurídicos

La tesis que hace prevalecer la voluntad interna debería reconocer la ineficacia de las
declaraciones por error.

Teoría de la voluntad: la doctrina francesa, considera que el efecto jurídico se produce


por consecuencia de la voluntad interna, y no por la declaración que ella se hace.

La voluntad interna es la única que tiene valor de obligación, pero el público sólo conoce esta
voluntad por su declaración.

De adoptarse la doctrina francesa, debe rendirse tributo a la voluntad interna, admitiendo que
los efectos jurídicos se producen a tenor de ella, aunque de la declaración pudiera surgir un
efecto distinto.

Teoría de la declaración: esta teoría hace prevalecer la declaración de voluntad por


encima de lo querido efectivamente por el autor de ella.

En primer lugar, porque la declaración de voluntad es entendida en una doble función:


comunicación y autodeterminación.

Al ser determinante, la declaración de voluntad tiene por finalidad inmediata un cierto efecto
jurídico.

Y al ser manifestación de comunicación social, es interpersonal, y debe tenerse en cuenta como


ese tercero pudo haber entendido la declaración.

La respuesta del por que prevalece la declaración por encima de lo querido internamente,
emana de dos razones:

 la primera es que la relación jurídica no nace de la voluntad, sino de la declaración

 la segunda que tiene radical importancia en el ámbito de la interpretación del acto


voluntario, tiene como fuente de la idea de responsabilidad del declarante

Sistemas del código civil y comercial: asume una posición equilibrada.


Por un lado requiere que estén presente los elementos internos: en particular entre ellos la
intención, que está viciada por el error de hecho.

No cualquier error anula el acto, sino que si el acto es bilateral o unilateral recepticio, es
necesario que sea esencial y reconocible.

Nuestro código no acepta la reserva mental, y además protege al tercero de buena fe frente al
acto simulado.

UNIDAD XI:
Causa de la relación jurídica. Actos jurídicos:
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1_ Acto juridico:

Concepto: ARTICULO 259.- Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene
por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Caracteres:
 Acto voluntario: el acto debe ser voluntario, por lo que deben emanar del hombre ya
ha de haber sido todo con discernimiento, intención, y voluntad.

 acto ilícito: los actos ilicitos no son un acto jurídico, puesto que si bien establece
relaciones jurídicas, el efecto jurídico no se produce por ser querido por el autor, sino
como una sanción del ordenamiento para quien ha violado el principio Non alterum
laedere.

 Acto con una finalidad jurídica: el autor persigue la producción de un efecto jurídico,
que puede consistir en dar nacimiento una relación jurídica, extinguirla, modificarla o
transmitirla.

Esa finalidad no es la intención como elemento de la voluntad interna, sino la vuela voluntad
típica que corresponden al acto. Es efectos se producen porque son querido.

DISTINCION CON LOS SIMPLES ACTOS LICITOS: ARTICULO 258.- Simple acto lícito. El simple
acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

La diferencia entre el simple lícito y el acto jurídico radica en la finalidad del agente y su
incidencia sobre el efecto jurídico.

En el simple acto lícito, la producción del efecto jurídico nace de la ley con toda presidencia de
la voluntad de quien actúa.

En cambio en el acto o negocio jurídico el efecto jurídico, se produce cuando el sujeto lo


quiere.

La trascendencia de la cuestión radica en que ciertas disposiciones legales han sido pensadas
exclusivamente para los negocios jurídicos y por ello, no resulta aplicable a los actos lícitos.

Acto juridico y autonomía de la voluntad: La autonomía de la voluntad conforme a los sujetos


de las relaciones jurídicas pueden configurarlas en un ámbito de libertad; de modo que las
personas deciden libremente sí establece o no relaciones jurídicas, con quién y con qué
contenido.

Este principio tiene trascendencia en el plano de las relaciones jurídicas de causa contractual.

El negocio jurídico, obra de la voluntad del hombre, con finalidad jurídica, aparece como la
expresión técnica del reconocimiento de la autonomía privada, como fuente creadora de
efectos jurídicos; el negocio jurídico constituye entonces el medio fundamental de realización
del principio de autonomía de la voluntad.

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2_ Elementos del negocio juridico:

Sujeto: La doctrina suele considerar al sujeto como elemento del negocio Aunque en realidad
es la voluntad la que tiene la actitud de producir los efectos jurídicos propios del acto jurídico
parte del negocio jurídico es la persona física o jurídica cuya esfera jurídica de actuación es
alcanzada por defecto en negocio jurídico es aquel cuyos derecho u obligaciones nacen se
modifican se transmiten o se extinguen como consecuencia en el negocio jurídico

Otorgante generalmente la parte es que en otorgar el alto es que no concluye por sí mismo
prestando su con su consentimiento pero los negocios jurídicos pueden también otorgarse por
su presentación de modo que quién concluye el negocio No es el sujeto al cual se van a atribuir
los efectos jurídicos en este caso el representante actúa como un mero otorgante y no como
par

Existe representación cuando una persona declara su voluntad en nombre y por cuenta de otra
persona en virtud de una facultad apropiada y suficiente de tal modo que los efectos se
producen directa e indirectamente en el representado como si el mismo hubiera ejecutado el
acto los elementos para que exista representación son declaraciones nombre ajeno efectuada
por el representante actuar por cuenta o interés ajeno existencia de una facultad apropiada y
suficiente la representación puede ser legal voluntaria u orgánica así lo Define el artículo 358
del código diciendo las representaciones voluntaria cuando resulte de un acto jurídico Es legal
cuando resulta de una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una
persona jurídica es voluntaria la representación que emana de un contrato de mandato Es legal
la representación de los padres respecto de las personas por nacer y de sus hijos y es orgánica
la que se hace el presidente del directorio de una sociedad anónima

La capacidad del sujeto del cual emana la voluntad se constituye en un presupuesto del
negocio jurídico el código de 1869 decía el acto jurídico para hacer válido debe ser otorgado
por persona capaz de cambiar el estado de su derecho estas reglas no aparece reproducido en
el código actual pero que el acto debe ser otorgado por persona capaz es una regla impuesta
no sólo por el sentido común sino que emana de la del juego de otros preceptos asil artículo 44
declara nulos los actos de la persona incapaz y con y con capacidad restringida que contrarían
lo dispuesto en la sentencia que lo declara tales

Forma: ARTICULO 284.- Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para
la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las
partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

ARTICULO 285.- Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no
queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale
como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto
que ella se exija bajo sanción de nulidad.

Causa: ARTICULO 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento
jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos

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exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o
tácitamente si son esenciales para ambas partes.

ARTICULO 282.- Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume
que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea
falsa si se funda en otra causa verdadera.

3_ Clasificacion de los actos jurídicos:

Positivos y negativos: Según tengan por objeto un hacer, o un no hacer o abstención (art.
945), para determinar el comienzo o el fin de un derecho. Los contrato de locación, o de
compraventa, son positivos, porque requieren una conducta de hacer, para cumplir el efecto
jurídico deseado, como entregar el objeto dado en alquiler, en la locación de cosas, o la
prestación de un servicio, en la locación de servicios, o el pago del precio, etcétera. Los
negativos implican un no hacer, como sucedería en el caso de una servidumbre de impida
elevar una pared más allá de cierta altura. En este caso, el ejercicio del derecho por parte del
beneficiario, está sujeto a la abstención de la otra parte. La fuente de esta clasificación es la
obra de Savigny.

Entre vivos o de última voluntad: El artículo 947, tomando como fuente el esbozo de
Freitas, llama actos jurídicos entre vivos, a los que no dependen de la muerte de la persona
que los constituyó, para producir efectos jurídicos, sucediendo lo contrario en los de última
voluntad, que recién cumplen efectos cuando la muerte del disponente sucede. Como ejemplo
de los primeros el mismo artículo cita a los contratos, y del segundo a los testamentos. En el
caso del seguro de vida, si bien se necesita la muerte de una persona para poder cobrarlo, el
acto existe desde su celebración, aunque sus efectos se produzcan cuando la muerte
acontezca.

Unilaterales y bilaterales: Está contenida en el artículo 946, que toma en cuenta la


existencia de una sola voluntad que da comienzo al acto, como el testamento, o la necesidad
de la existencia de conformidad de voluntades, como ocurre en el matrimonio o la compra-
venta. Para esta clasificación el codificador se inspiró en Mackeldey. La importancia radica en
los casos donde procede la nulidad parcial, que solo es posible, en principio, cuando se trata de
actos unilaterales.

Patrimoniales y extrapatrimoniales: Los patrimoniales poseen contenido de tipo


económico, o sea, son valorables en dinero, por ejemplo, la compra venta. Los
extrapatrimoniales, no lo poseen, y se refieren sobre todo al ámbito del derecho de familia, por
ejemplo, el matrimonio o la adopción.

De administración y de disposición: En el caso del primero, no hay modificación


sustancial del patrimonio, ya que el acto no lo disminuye, sino que tiende a conservarlo y a
acrecentarlo por la simple actividad habitual desarrollada. Por ejemplo, reparar el inmueble,
cobrar alquileres. La venta de frutos de la cosa, es considerada acto de administración.
En los de disposición, el patrimonio, está sujeto a una disminución o a un riesgo de sufrirla. Por
ejemplo, la venta de un bien, o en el segundo caso, un arrendamiento por un tiempo
prolongado, sin cláusula de reajuste, que traería el riego de depreciar el valor. Esta clasificación

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importa, pues ciertas personas no pueden realizar actos de disposición del patrimonio, por
ejemplo los tutores con respecto a los bienes de sus pupilos.

Formales y no formales: Los actos formales son los que dependen para su validez de la
realización de ciertas formalidades exigidas por la ley, lo que no es requerido en los no
formales. Por ejemplo, para la validez de una compra-venta de inmuebles, se requiere el
otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.

Principales y accesorios: Los actos principales, son los que existen por sí mismos, sin
depender de otros actos, como una compraventa, un comodato, un mutuo o una locación. Los
accesorios son los que no existen por sí mismos, sino que solo valen adicionados al acto
principal, cuya suerte siguen. O sea que si no es válido el acto principal, tampoco lo será el
accesorio. Esto no significa que la nulidad no pueda afectar sólo al acto accesorio, pero en este
caso, el acto principal, conservará su validez. Por ejemplo, una venta con garantía hipotecaria.

Puros y simples y modales: Los actos puros y simples contienen los elementos del acto
jurídico que hemos ya visto como esenciales, los modales, contienen además, elementos
accidentales (condición, plazo o cargo)

Onerosos y gratuitos: Según contengan una prestación de una parte, sin


contraprestación de la otra, como el caso de las donaciones, herencias o legados, o exijan la
contraprestación de la otra parte, como sucede por ejemplo en la compra-venta o en la
locación.
Esta distinción tiene importancia, ya que difiere la capacidad requerida a los sujetos para
otorgar o celebrar uno u otro acto. En los a título gratuito, por tratarse de actos de disposición,
que comprometen su patrimonio, existe más exigencia. Por ejemplo, tratándose de un menor
emancipado que ha recibido bienes a título gratuito, no puede disponer de ellos también a
título gratuito, por actos entre vivos, pero sí a título oneroso (con conformidad del Juez, o de su
cónyuge mayor de edad).

Los acreedores pueden solicitar la revocación de los actos realizados a título gratuito por el
deudor insolvente, sin probar la mala fe del adquirente, que sí deben constatar para revocar los
realizados a título oneroso.

El adquirente a título gratuito de un bien, carece de la garantía de evicción, por lo cual, en caso
de algún defecto jurídico del bien, que le ocasione su pérdida (por ejemplo por hipoteca o
embargo) no podrá accionar contra el transmitente, lo que sí puede hacer el que adquiere un
bien a título oneroso.

4_ Efectos de los actos jurídicos:

Principio general el código no siento una regla en materia de efectos subjetivo del acto
jurídico pero ella aparece en materia de contratos y como tal se la considera aplicable a todos
los negocios jurídicos principio que emana de los artículos 1021 y 1022 conforme a los cuales el
contrato sólo tiene efecto entre las partes por lo que no puede crear obligaciones a cargo de
terceros Nieto pueden invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligacionales

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Sucesores universales: son sucesores universales lo que reciben todo una parte indivisa
del patrimonio verbigracia del heredero el artículo 1024 establece qué los efectos del contrato
se extienden activa y pasivamente a los Sucesores universales a no ser que las obligaciones que
de él nacen sean inherentes a la persona o que la transmisión sea incompatible con la
naturaleza de la obligación o éste pero iba por una cláusula del contrato la ley.

El sucesor particular: es el que recibe un derecho singular sea por causa de muerte
legatario de una cosa cierta como por actos entre vivos el comprador del inmueble el
cesionario de un crédito.

Terceros: La regla general es que los actos jurídicos producen efecto entre las partes por lo
que no pueden crear obligaciones a terceros ni éstos pueden invocar el negocio para atribuir a
las partes obligaciones que ese no convinieron pero este principio requiere la distinción entre
distintos tipos de terceros en materia de terceros sujeto que no han intervenido en la
celebración del negocio jurídico corresponde partir de una distinción básica entre terceros no
interesados y terceros interesados son terceros interesados aquellos que pueden ostentar un
derecho subjetivo o un interés legítimo afectado por la relación jurídica los terceros
interesados son los acreedores de las partes del negocio y de los titulares del derecho real
sobre la cosa objeto del negocio terceros no interesados son aquellos totalmente ajenos al
negocio y a su defecto es no tienen derecho subjetivo o intereses legítimos afectados por el
acto jurídico.

5_ Modalidades de los actos:


Concepto: las modalidades del acto jurídico son ciertos elementos accidentales que modifican
los efectos normales del acto ya tomando incierta la existencia de dichos efectos (condición),
ya limitando en el tiempo esos efectos (plazo), ya limitando la ventaja económica del
beneficiario de un acto de liberalidad (cargo).

Se les denomina accidentales porque pueden existir o no; su existencia depende de que las
partes, sin estar obligadas, los hayan añadido el acto jurídico. Se les denomina también
"autolimitaciones de la voluntad" por cuanto las partes al adicionar estos elementos al acto
que celebran, restringen los efectos que en otro caso tendría su voluntad. También se les
conoce como "elementos accesorios". La condición y el plazo son accidentales o accesorios en
cuanto son extraños a la estructura del acto, pero una vez que las partes, en ejercicio de su
autonomía privada, lo añaden al acto que celebran, dejan de ser extraños, para devenir en
elementos que tienen una importancia análoga a la de los elementos esenciales (requisitos de
validez), puesto que de ellos se hace depender la eficacia del acto, es decir, son requisitos de
eficacia del acto.

Clases:

Condición:

Unidad XII: Forma de los actor jurídicos

1_ Forma esencial:
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Concepto: a partir de la concepción de acto jurídico se advierte que el hecho humano tiene
que ser voluntario. La voluntad pertenece a una esfera del individuo que no trasciende por si
misma; por ello el sujeto que desee realizar determinado acto jurídico ha de expresar su
voluntad en forma que todos puedan conocerla.

El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intencion y libertad, que se manifiesta


por un hecho exterior.

La forma como elemento del negocio jurídico: la forma esencial no es un


elemento constituyente del negocio jurídico, es imposible desgajarla de la voluntad, que si lo
es. No hay voluntad relevante para el derecho, y no hay acto jurídico, si ella no esta
manifestada.

Tampoco es elemento aquello que se denomina forma impuesta, que es la formalidad


particular requerida por la ley para un determinado acto.

Principio de la libertad de forma: el derecho privado solo por excepción regula


alguna forma en particular para la validez de determinado acto jurídico. En general las partes
pueden elegir libremente el modo y manera de manifestar su voluntad.

Este principio, resulta plasmado en el art 284 expresa: si la ley no designa una forma
determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen
conveniente. Las partes pueden convenir una forma mas exigente que la impuesta por la ley.

La exigencia de una forma determinada es una excepción, pero en la practica las excepciones
son multiples.

Este principio de libertad de formas ha sido receptado ocasionalmente, también por otras
disposiciones del CCyC, al tratar de diversos institutos y contratos.

Forma y prueba: forma es la manera en que la voluntad se manifiesta exteriormente para


que sea relevante en el derecho. La forma tiene finalidad probatoria, es decir, conocer la
voluntad que se expreso por su intermedio.

Se entiende por prueba, al conjunto de elementos mediante los que puede demostrarse la
existencia y contenido del acto, si se quiere, el conjunto de medios que se emplean en un
proceso para demostrar al juez los hechos invocados.

La función de la prueba es la de representar al intelecto y sentidos del juez la existencia de un


acto que sucedió en el pasado. La prueba sirve para que la forma evidencie la voluntad
expresada en el pasado.

Forma esencial y forma impuesta: forma esencial es aquella que necesariamente


debe concurrir en todo acto jurídico para que sea tal dado que implica la misma manifestación
de voluntad. De lo contrario, al no llegar a manifestarse y no poder ser conocida por terceros,
la voluntad queda en el ámbito privado del sujeto, y no llega a trascender a la sociedad.

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Forma impuesta, medio probatorio especifico requerido por la legislación relevante para
demostrar la existencia de la voluntad.

La forma impuesta es tratada por el art 285 del CCyC “el acto que no se otorga en la forma
exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento
previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada
formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.

Clasificación de los actos jurídicos en relación a sus formas: en primer


termino puede establecerse la de forma impuesta frente al acto de forma libre. Dentro de la
forma impuesta puede distinguirse cuya posición proviene de la ley o la que proviene por
disposición de las partes.

También entre forma exigida ad probationem (forma con finalidad probatoria solemnes) y
forma ad solmemnitaten (forma como parte formativa del acto).

La clasificación mas difundida es la clásica de actos formales y no formales.

Son actos formales aquellos que tienen una forma especifica requerida por la ley, sea para su
validez, o para su prueba. para ellos no rige el principio de libertad de formas. Los actos no
formales son aquellos en los que cualquier medio para expresar la voluntad puede ser
utilizado.

2_ Efectos del incumplimiento de las formalidades: si el ordenamiento jurídico


exige una forma determinada con carácter solemne que se incumple, la consecuencia es la
nulidad del acto.

Si se trata del incumplimiento de una forma relativa como los supuestos del art 285 del CCyC,
las partes quedan obligadas a extender el negocio jurídico con la forma exigida por la ley.

El incumplimiento de una forma exigida solo a fines probatorios, no invalida el negocio, pero si
puede tornarlo esteril, por no poderse acreditar su existencia y contenido.

La conversión del negocio jurídico: el art 285, en su parte pertinente expresa que el
acto que no ha receptado la forma ordenada no vale como tal “… pero vale como acto en el
que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija
bajo sanción de nulidad…”

3_ instrumentos públicos: son instrumentos públicos aquellos otorgados con las


formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial publico, a quien la ley le confiere
la facultad de autorizar, y que hacen plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o
verificaciones.

El CCyC otorga el carácter de instrumentos públicos a aquellos que emanan de funcionario


publico. Los instrumentos públicos pueden tener por finalidad acreditar la existencia de un
hecho o acto.

Enumeración legal: la enumeración del art 289 CCyC es meramente enunciativa.

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La enumeración incluida en el art 289 es sustancialmente mas breve que la incluida en el


precedente art 979 del código derogado.

ARTICULO 289.- Enunciación. Son instrumentos públicos: a) las escrituras públicas y


sus copias o testimonios; b) los instrumentos que extienden los escribanos o los
funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes; c) los títulos
emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme a las leyes que autorizan su emisión.

Otros instrumentos públicos:


son también instrumentos públicos:

 Las actas de las sesiones parlamentarias y las resoluciones administrativas dictadas por
las autoridades de cada cámara

 Los informes y certificaciones expedidos por los registros oficiales

 Los documentos de identidad, cedulas, libretas de enrolamiento o civica

 La celula de notificación

 Con relación a las fotocopias certificadas por escribano se ha dicho que constituyen
instrumentos públicos siempre que el escribano de fe

 Las actas notariales

Requisitos de validez: para que el instrumento publico sea valido, son necesarios dos
requisitos: la actuación de un oficial publico dentro del área de sus atribuciones y que el
instrumento se encuentre firmado por el oficial publico, las partes y/o sus representantes.

Requisitos legales: para la validez del instrumento publico es necesario, que satisfagan las
formalidades previstas por las leyes especificas y por el CCyC art 289. Si no cumplen, el
instrumento es invalido, según los casos, nulificables (art 294).

Como hay diversos tipos de instrumentos públicos, regidos por diferentes leyes, también hay
diversos requisitos. Existen tres muy generalizados, estos son la firma, la presencia de testigos,
y el cumplimiento de otras formalidades referidas a los errores materiales en que se pueda
haber incurrido en la redacción del instrumento.

Fuerza probatoria: el instrumento publico considerado en si mismo, goza de una


presunción de autenticidad proveniente de la regularidad de sus formas.

Debe, ser tenido por autentico por aquel a quien le sea presentado. La autenticidad hace
referencia a la autoria y regularidad del documento en cuanto a sus formas, pero no se predica
de su contenido.

Respecto de la autenticidad del contenido del instrumento, se deben efectuar una serie de
distinciones.

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Impugnabilidad: la acción de impugnación de falsedad se denomina querella de falsedad,


o redargución de falsedad y es de consecuencias muy graves por cuanto, en la generalidad de
los casos; importa imputar al funcionario interviniente un delito de acción publica, como es el
de falsedad o falsificación de instrumento.

Escritura pública: ARTICULO 299.- Escritura pública. Definición. La escritura


pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o
de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen
uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que
expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura
matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al
contenido de la escritura matriz.

ARTICULO 301.- Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones
de los comparecientes, sean las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u
otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y elementos del acto, y
configurarlo técnicamente. Las escrituras públicas, que deben extenderse en un
único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse
mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la
redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con
caracteres fácilmente legibles. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que
no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados
pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento.
Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto definitivo
al tiempo de la primera firma.

4_ INSTRUMENTOS PARTICULARES:

Concepto: lo que distingue al instrumento privado, del publico es que para el privado no se
requiere intervención del oficial publico, pues las partes lo otorgan para si mismas.

Mientras que en los instrumentos públicos las formas están reguladas, en los privados y en los
particulares rige el principio de libertad de formas.

Este principio autoriza a que la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito o por signos
inequívocos.

Valor probatorio: ARTICULO 319.-. El valor probatorio de los instrumentos


particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la
congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto,
los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los
soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

Formalidades: carecen de todos los tipos de formalidades especiales, para su celebración y


tampoco se presume su autenticidad como es el caso de las escrituras publicas . Solo tienen dos
requisitos, exige la firma de ambas partes y el doble ejemplar porque cada parte se lleva una
copia del mismo.

Firma: ARTICULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de


voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del

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firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el


requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital,
que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Reconocimiento de la firma: ARTICULO 314.- Reconocimiento de la firma. Todo


aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe
manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a mani-festar que
ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede
probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el
reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado
reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por
escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por
vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El
documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por
escrito y puede ser impugnado en su contenido.

La firma digital y electrónica: se utiliza la expresión firma digital para individualizar los
procedimientos o métodos destinados a identificar el autor de un documento transmitido por
medios electrónicos, asi como que esa persona aprueba su contenido.

La firma electrónica consiste en la identificación que un signatario utiliza o coloca junto a otros
datos enviados electrónicamente. Si se desconoce la firma electrónica corresponde a quien la
invoca acreditar a su validez.

Valor probatorio de los instrumentos particulares: ARTICULO 319.- Valor


probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado
por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y
narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las
relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los
procedimientos técnicos que se apliquen.

Firma en blanco: por aplicación del principio de libertad de formas no esta prohibido que
primero se firme un instrumento y luego se llene el texto. A esto ultimo se lo denomina firma
en blanco.

Se ha sostenido que las relaciones entre los firmantes y la persona a quien se entrega el
instrumento para que lo llene se rigen por las reglas del contrato de mandato, y que en dicho
caso se daría la celebración tacita de tal contrato. Mas, difiere del mandato en orden a la
posibilidad del mandante de controlar al mandatario, pues mientras en el mandato basta con
revocarlo en el caso de la firma en blanco solo se podría evitar el otorgamiento del acto
recuperando el instrumento.

Correspondencia: ARTICULO 318.- Correspondencia. La correspondencia,


cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse
como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada
sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la
correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es
confidencial.

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Pueden consistir en esquelas, tarjetas personales, telegramas, o cartas entre personas, ya sea
en materia personal o con términos relacionados con vínculos negociables.

Deben consistir en expresiones escritas entre dos o mas personas, de suerte que quedan
excluidas las conversaciones telefónicas.

Pueden no estar firmadas, o estar suscriptas por sobrenombres referencias al vinculo que tiene
el remitente con el destinatario.

Lo importante no es la firma sino la autenticidad del texto.

Documento electrónico: el documento digital puede ser un instrumento particular


firmado o no, según tenga o no firma digital. Esta idea es sostenible por la ley y establece que
un documento digital satisface también el requerimiento de escritura.

Si la expresión de la voluntad debe exteriorizarse por una forma solemne y se hubiese firmado
digitalmente, el acto seria nulo por defecto de forma.

Si se tratase de actos formales no solemnes, el documento digital puede servir de prueba de su


celebración u otorgamiento, y autorizaría a reclamar la satisfacción de la forma legalmente
establecida.

Unidad 13
1_Los vicios del acto voluntario
Concepto: El acto voluntario requiere la concurrencia de elementos internos (discernimiento
intención y Libertad) y de un elemento externo (manifestación de la voluntad)

El defecto en algunos de los elementos internos del acto voluntario se denomina vicio.

Distinción entre vicio de la voluntad y vicios del acto jurídico

Los vicios de los actos jurídicos son el error, dolo y la violencia.

Todos ellos tienen en común constituir una anomalía de un elemento sustancial existente al
momento de la celebración-otorgamiento del acto que produce la limitación desvirtuación o
pérdida de los efectos propios del acto.

Estos afectan a los elementos de la voluntad es decir la intención y la libertad. El error y el dolo
vician la intención. La violencia vicia la libertad.

La ausencia o falta de discernimiento no se produce a consecuencia de vicio alguno sino por


una circunstancia inherente al sujeto.

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Los vicios de los negocios jurídicos son la simulación el fraude y la lesión sólo se presentan en
los negocios jurídicos y no en los hechos humanos voluntarios. En estos no existe merma de la
voluntariedad sino de la buena fe.

Consecuencias de los vicios.

La consecuencia que produce los vicios de error dolo y violencia es la nulidad del acto.

La lesión y la simulación también son causas de nulidad, mientras que el fraude causa su
inoponibilidad.

2_Error conceptos generales


La ignorancia y el error.

El error es un vicio de los actos voluntarios qué afecta la intención y como tal causa la nulidad
del acto jurídico.

Error de derecho y de derecho

El error puede versar sobre un hecho o sobre la existencia contenido o interpretación de una
norma jurídica en el primer supuesto es error de hecho y en el segundo error de derecho.

Principio de inexcusabilidad del error de derecho.

Concepto Art 8: principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes nos sirve de excusa para
su cumplimiento si La excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

Error de hecho
El error vicio condiciones y efectos.

La ley considera que es un vicio del acto voluntario y cuyo efecto es la nulidad del acto jurídico.
Art 265 y 270.

El error vicio debe ser:

-De hecho

-Esencial

-Reconocible por la otra parte.

Error de hecho: Es el que recae sobre cualquier circunstancia del acto: las partes y eso
comprende su identidad capacidad estado civil etcétera, el objeto o una cualidad de la cosa.
Excluye al error de derecho.

Error esencial:

Supuestos. Ellos recaen sobre:

a)La naturaleza del acto:

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Ejemplo: Alguien entrega una cosa a otro y ese cree recibirla en donación pero en realidad el
otro Le entregó en préstamo.

Puede concurrir en el supuesto de actos jurídicos bilaterales como también en los unilaterales.

b)El objeto:

Es cuando recae sobre el objeto.

El código refiere algunos supuestos: el error de batalla sobre un bien o un hecho diverso o de
distinta especie, o sobre una calidad extensión o suma diversa de la querida.

En el supuesto sobre la individualidad del objeto, la alegación del error presupone que esté
resulte ineficiente para el fin tenido en cuenta por el adquiriente.

Sería diverso hecho haberse comprometido a pintar, siendo que la otra parte comprendió que
era enduir y pintar. Seria diverso hecho negativo haberse comprometido a no instalar un
negocio dentro de un radio, mientras que la otra parte entendía que sólo alcanzaba a otro
negocio en ese radio.

c) La cantidad, extensión o suma: el yerro consiste en la medida del bien, no se trata de error
de cálculo sino de expresar la cantidad (por ejemplo Cuando se expresa 100 en vez de 1000
errores decimales)

d) La cualidad sustancial:

Es aquella calidad sin la cual no se hubiese contratado.

Aquí la cosa es aquella que se había tenido presente, pero que no reúne una calidad esencial
que se creía que tenía.

El código remite a la apreciación común o a las circunstancias del caso.

Acerca el módulo de determinación de la importancia de la cualidad a un parámetro objetivo.


La cosa de valer, o no, de acuerdo a una apreciación general.

El candelabro no será de la cualidad sustancial si no es de oro sino de bronce, pero si se lo


compró por ser una antigüedad, es irrelevante que sea de uno del otro.

El código brinda pautas amplias en las que los jueces podrán ubicar los distintos casos que se
presenten

e) La causa:

El código adopta una posición causalista. La causa es un elemento del negocio jurídico y
comprende los fines objetivos que el negocio de satisfacer.

f)Las personas:

El código tranza también Cuál es el error sobre la persona que se considera esencial. Esencial
se considera Cuándo fue ella la determinante para la celebración del acto.

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Encuentra su aplicación en todos los actos intuitu personae. Ejemplo: del cuadro y del artista
famoso.

g) Las cualidades de la persona:

No se invoca la existencia de error sobre la persona sino sobre sus cualidades. Se ha contratado
con la persona indicada pero ésta no reúne las cualidades que se creía que tenía. Quién
pretenda la nulidad deberá demostrar que las cualidades que creía que tenía fueron
determinantes para que el otorgase el acto.

Error reconocible:

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la


naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.

Es reconocible cuando el destinatario de la manifestación de voluntad, actuando con la normal


diligencia, ha debido advertir el error en que incurría la contraparte.

Como el error apunta a un defecto inicial, no podrá peticionarse la nulidad del matrimonio por
las mutuaciones que algún cónyuge crea poder advertir en el otro a lo largo del matrimonio.

Tampoco aplica a los actos de título gratuito.

Error de cálculo:

Art 268 conforme al cual el error del cálculo no da lugar a la nulidad del acto sino sólo su
rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.

Se anula un contrato en el cual una de las partes entendido que el precio era por 100 unidades
cuando en realidad lo era por 10. El error no era numérico sino que recaia sobre un elemento
esencial: el precio.

Error en la declaración o de pluma:

Se conoce algo ajustado la realidad pero se declara erróneamente: "error impropio".

Proviene del mismo sujeto cuando emite una declaración que contiene el yerro, en cuyo caso
la voluntad interna se encuentra desvirtuada en su manifestación externa. O cuando
directamente no hay voluntad interna.

El yerro puede originarse en un tercero encargado de transmitir la declaración de voluntad del


sujeto dueño del negocio jurídico quién la desvirtúa.

Art 270 las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la
declaración de voluntad y en su transmisión.

Error accidental:

Es el que recae sobre un elemento accesorio del acto o que aún recayendo en un elemento
esencial no ha sido determinante para el otorgamiento del acto. Denominado también
indiferente, su concurrencia no afecta la validez del acto.

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Supuesto de error sobre una calidad accidental de la cosa:

*La Incorrecta denominación que las partes hayan hecho del acto siempre que lo realmente
celebrado concuerde con lo querido, ya que el nomen juris no hace a la esencia del acto.

*Cuando existe error sobre la persona objeto del contrato o calidad accidental de la cosa, lo
creído y lo real es indiferente a la parte.

*Cuando hay diferencia en el nombre o apellido de la persona, con quien se contrata siempre
que sea hecha con quién se quiso contratar.

*Cuando se incurre en error sobre el nombre o descripción de la cosa, siempre que haya sido
sobre la que se quiso contratar.

*Cuando recae en el valor de la cosa.

*Cuando es el cálculo por ser rectificable.

Se ha considerado también el que recaiga sobre las medidas de un terreno, teniendo en cuenta
que la diferencia no superaba el 5%.

Subsanacion del error. Subsistencia del acto.

Art 269 la parte que incurren error no puede solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece
ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. La aceptación por
la contraparte de la existencia del error y su voluntad de cumplir como pretende, la priva de
toda razón de ser una acción de nulidad.

Consecuencias del error.

a)Respecto de la validez del acto.

El error es una causa de privación de la voluntad. Los actos jurídicos otorgados con error que
reúnan las condiciones son susceptibles de ser declarados de nulidad relativa.

b)Respecto de la responsabilidad civil.

De acuerdo al código de acciones antijurídica siempre que causa un daño no justificado. Las
causas de justificación sobre el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado
de necesidad, Por lo que el error no justifica.

Normalmente el error es una confesión de culpa por lo que tampoco excluye el factor de
atribución.

Puede encontrarse un caso de irresponsabilidad en el caso de que nace circular un billete falso
sin saber que lo es.

3_Dolo
Distintas acepciones de la palabra dolo

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1°sólo es uno de los factores objetivos de atribución de la responsabilidad civil.

2° se alude a la inejecución dolosa de la obligación, cuando el deudor no cumple, pese


encontrarse en condiciones de hacerlo.

3° es vicio de los actos voluntarios arts 271 y ss.

Definición legal del dolo vicio

Acción y omisión dolosa

Acción dolosa es toda asercion de lo falso o disimulacion de lo verdadero, cualquier artificio,


astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.

La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría
realizado sin la reticencia u ocultación.

Fuente

Este artículo proviene del Código de Vélez que lo había tomado del jurista Romano Lambeon y
está incluido en el digesto.

Examen de las acciones dolosas

El dolo consiste en inducir a la otra parte error, para lo cual se van a emplear una maniobra,
una argucia, una astucia que puede consistir en afirmar lo que es falso, disimular lo verdadero
o ambas cosas a la vez.

El Art 271 comprende toda clase de falsedades o engaños, expresando la idea característica del
dolo: que se trate de maniobras deshonestas empleadas con el propósito de inducir al error o
al engaño. El dolo es el error provocado.

Omisión dolosa

La buena fe precontractual exige dar la información relevante acerca del objeto contractual.

Estoy muy claro en materia de contratos al consumidor, Dónde está el deber está legalmente
impuesto.

Pero no en materia de contratos paritarios, entre partes que no tienen una relación del
profesional a consumidor y que pueden tener una capacidad de negociación y comprensión
equivalente.

Libro página 790 y 791 ejemplos.

En principio no hay un deber de remover todo ignorancia de la otra parte, quizás la cuestión
pudiera quedar subsumida en el vicio de lesión antes que en el dolo, pues aprovechando es
ignorancia se ha obtenido una ventaja desproporcionada.

Finalidad del dolo

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Art 271 la acción u omisión dolosa tiene por finalidad conseguir la celebración del acto, que el
destinatario del engaño a causa del mismo, otorgue un negocio jurídico o realice un acto
aparentemente voluntario.

Dolo esencial condiciones que debe reunir.

Texto legal

Art 272 el dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la
voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.

Dolo grave

Es grave cuando se trata de una maniobra, una maquinacion, que hace que la contraparte no
pueda evitar ser engañada.

Dolo determinante

El determinante de la voluntad cuando el sujeto ha concluido el negocio inducido por el dolo


en que incurrió la otra parte. Si no hubiera mediado tal engaño no hubiera contratado.

Que causa un daño importante.

Sino causa un daño significativo, económico, no existe posibilidad de anular el negocio o el


acto.

Que no sea recíproco

El fundamento radica en la regla que el tribunal no ha de atender a quién ha actuado


torpemente.

Dolo proveniente de un tercero

Art 274 el autor del doble función y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o
un tercero. En cuanto a la responsabilidad por daños y perjuicios la suma el tercero autor del
dolo y solidariamente la parte sabedora del dolo. Art 275.

Efectos del dolo principal

*Habilita a la víctima Para demandar la nulidad del acto viciado por acción o por excepción, las
nulidad es relativa, y por ende, confirmable el negocio.

* Legitima a la víctima Para demandar la reparación de los daños y perjuicios sufridos, la acción
indemnizatoria puede acumularse a la acción de nulidad o ser ejercida de manera
independiente. Se puede mantener el acto y demandar sólo la reparación de los daños.

Dolo incidental

Concepto

Art 273 dolo incidental es el que no es determinante de la voluntad de la víctima, de allí que no
dé lugar a la anulación del acto, aunque si causa la obligación de reparar daños y perjuicios.

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Recaudos que debe reunir el dolo incidental.

-No debe ser determinante del consentimiento, ni a de causar un daño importante.

-Es necesario que no haya habido dolo por ambas partes.

-La cuestión reside determinar si requiere o no la gravedad de la maniobra, maquinacion,


astucia de que se trate.

Salvat Dice que una maniobra burda no daría lugar ni siquiera a la acción de daños y perjuicios.

López olaciregui dice que si la maniobra, aunque burda, fuera dirigida a causar un daño, qué
efectivamente se produjo, este debe ser necesariamente reparado.

Los únicos requisitos para la procedencia de la acción son que haya existido tal sol, que haya
provocado un daño y que no haya mediado dolo de ambas partes.

Prueba del dolo

La carga de la prueba recae sobre quién lo invoca, como sustento de una acción o excepción de
nulidad o de una acción de daños y perjuicios.

Puede utilizarse cualquier medio de prueba incluso las presunciones.

Violencia

El vicio al que el código denomina violencia comprende la fuerza Irresistible y las amenazas.

Art 276 fuerza e intimidación: la fuerza Irresistible y las amenazas que generan el temor de
sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes
de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser
juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.

Quedan incluidos en este vicio:

*La violencia física: empleo de fuerza física Irresistible en la persona que otorga el acto.

*La coerción o intimidación.

Requisitos que deben reunir las amenazas

Amenazas

Amenazar es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.
Amenaza es el delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un
mal grave para él y para su familia.

El código alude a que debe provocar el temor de sufrir un mal inminente y grave.

La amenaza con el ejercicio de un derecho no encaja en la previsión del Art 276. Si el acreedor
denuncia el inicio de una acción judicial, el deudor no podría invocar la existencia de un vicio
de violencia que afecta el pago que él ha realizado para evitar tal acción.

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La amenaza es justa siempre que el derecho de que se trate se ejercite regularmente. El acto
sería anulable por violencia si el deudor, compelido por las amenazas de acciones judiciales, se
ve obligado a aceptar intereses usurarios, o reconoce deber una suma mayor a la realmente
debida.

Mal inminente y grave

Eminencia importa que el sujeto está expuesto a sufrir un perjuicio en un lapso relativamente
próximo, de modo que no pueda recurrir al auxilio de la autoridad antes de que el acaezca
efectivamente.

El requisito de la inminencia es relativo. En ciertas oportunidades y amenazas recae sobre


cuestiones que el sujeto víctima no quiere revelar, y por ello se encuentra impedido de recurrir
a la autoridad y no por falta de tiempo. Hay ciertas situaciones en que el mismo temor
producido por la amenaza obsta a que el sujeto concurra a la autoridad.

Sólo queda excluído en peligro lejano o remoto, el meramente eventual, el que carece de
posibilidades serias.

Además de tratarse de un mal futuro.

Apreciación de la gravedad de La amenaza.

Es relativo el recaudo de la gravedad, pues lo que puede ser importante para uno, puede no
serlo para el otro. Ver Art 276 último párrafo.

Se optó por una valoración subjetiva de la violencia, debe tomarse en consideración la


condición personal de Quién sufre La amenaza.

En la persona o bienes

La expresión legal comprende las amenazas de privación de la vida por la salud, de secuestros,
de difusión de hechos que pueden afectar el honor de la persona o su familia y la destrucción
de bienes.

Láminas se puede referirse a Quién dio su consentimiento al acto cuanto a un tercero, esto es,
su cónyuge, ascendientes o descendientes, amigos, étc. También podría ser un extraño si se
prueba que ello ha sido determinante Del consentimiento.

Ser determinante del consentimiento.

La violencia debe haber sido la causa determinante del otorgamiento del acto cuya anulación
se persigue.

Efectos del vicio violencia.

La sanción es la nulidad relativa del acto.

Se engendra también una acción de responsabilidad por daños y perjuicios que es


independiente de la acción de nulidad. Se aplican las mismas reglas que en el dolo.

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Si la violencia no reúne todos los recaudos, no procede la acción de nulidad, pero si la de daños
y perjuicios.

Violencia ejercida por un tercero

La violencia ejercida por un tercero Tiene los mismos efectos que la empleada por uno de los
que ha participado en el acto.

Produce la nulidad relativa y causa la acción de responsabilidad por daños y perjuicios. La parte
del acto sabedora es responsable solidaria con el autor de la violencia.

Temor reverencial.

Es el que se tiene respecto a aquellas personas sobre las cuales está en una relación de respeto
o sumisión. (De padre a hijo, de la esposa respecto al esposo, el dependiente del principal).

Las olas relación de respeto sumisión no causa la nulidad del acto. Pero si existe una verdadera
coerción, es claro que el acto podría anularse.

Prescripción de las acciones de nulidad por vicios de los actos voluntarios.

El Art 2562 dispone que el plazo de prescripción de las acciones de nulidad relativa es de 2
años, y se cuenta desde que cesó la violencia, o el error o el dolo se conocieron o pudieron ser
conocidos.

UNIDAD 14
1_Lesión
Concepto: es el daño en un contrato a título oneroso que deriva del hecho de no recibir el
equivalente de lo que se da.

Distintas especies

-lesión objetiva: vicio del acto jurídico que se expresa a través del inequivalencia entre lo que
se da y lo que se recibe.

Algunas legislaciones consideraron procedente la nulidad ante la sola falta de equivalencia,


mientras que otras requieren que esa desigualdad supere ciertos grados.

-lesión subjetiva: Defecto del acto jurídico consistente en una desproporción injustificada de las
prestaciones, originado en el aprovechamiento por una de las partes del estado de inferioridad
de la otra.

Texto legal

Art 332: puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de
las partes y explotando la necesidad, la habilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera

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por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin


justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de
notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores el tiempo
del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene
opción Para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de
estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado
al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

Actos a los que se aplica

Art 332: podrán anularse o modificarse por el vicio de lesión los actos jurídicos bilaterales y
onerosos.

Es claro que no puede estar presente en los actos unilaterales pues no habría Cómo encontrar
la explotación del beneficiario del acto lesivo.

Elementos del acto lesivo

A) elemento objetivo

Concepto: consiste en la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente


desproporcionada y sin justificación.

Su verificación supone: que haya desproporción, que sea evidente y que no tenga justificación.

Desproporción evidente quiere significar tanto cuanto manifiesta perceptible, indudable,


incuestionable. Debe ser de grado tal que no deje la menor duda sobre su existencia, porque la
lesión es una excepción a la regla de que los contratos se celebran para cumplirse. Es de
interpretación restrictiva.

Los tribunales han dicho que debe tratarse una ventaja que excede toda medida habitual, que
no tiene relación con las oscilaciones del mercado y que inquieta cualquier observador. Qué
debe entenderse Como grosero desequilibrio entre las prestaciones suficiente para revelar la
explotación a qué se refiere la ley. Debe herir los sentimientos de moralidad y equidad.

La ley exige que esa ventaja no tenga justificación. Sería justificadas y la parte que recibe
menos de lo que da, quiere beneficiar a la otra.

Momentos en que debe existir y subsistir: La desproporción debe existir en el momento de la


celebración del acto y subsistir al tiempo de la demanda, porque si por alguna causa el objeto
del mismo si hubiera valorizado, resultaría ilógico permitir la acción.

B) El elemento subjetivo de la víctima

El Art 332 se refiere a la necesidad, debilidad psíquica e inexperiencia de la víctima del acto
lesivo. Debiendo incluirse el aprovechamiento de debilidad mental, la toxicomanía, la ebriedad
consuetudinaria y la prodigalidad.

Necesidad

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Definición: escasez pobreza penuria indigencia miseria falta o carencia de las cosas,
principalmente hablando de lo que es preciso para la vida, falta alimentos que hace desfallecer,
peligro que se parece y en qué se necesita pronto auxilio.

Normalmente será de carácter económico, aunque hay necesidad cuando se contrata estando
en peligro la vida y la salud, el honor y la libertad.

Las personas jurídicas pueden hallarse en una situación de necesidad y también los
comerciantes, en este caso falta de elementos indispensables para la vida del comercio.
Aunque éstos no pueden invocar la debilidad psíquica mi inexperiencia.

Debilidad psiquica

Antes se aludía a la ligereza en el código derogado.

Los sujetos comprendidos son aquellos que se encuentran en una situación patológica de
debilidad mental.

Inexperiencia

La falta de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica.

Esa situación de inferioridad se verifica gralmente. en actos realizados por personas de escasa
cultura o de corta edad.

Ejemplos: el caso Varela una venta hecha por precio irrisorio por personas paisanas y de escasa
ilustración.

Se ha descartado la inexperiencia invocada por comerciantes, abogados sociedades anónimas y


se ha calificado como inverosímil la del Estado nacional.

C) Elemento subjetivo del lesionante:

Consiste en el aprovechamiento de la situación de inferioridad en que se halla la víctima del


acto lesivo.

No es suficiente el solo conocimiento de la existencia de la necesidad, ligereza o inexperiencia


en el sujeto pasivo. Es necesario que a partir de ese estado, se pretenda obtener un beneficio
desproporcionado.

Titulares de las acciones

El Art 332 otorga la acción de nulidad por reajuste a la víctima del acto lesivo o a sus
Herederos. No es transmisible por actos entre vivos ya que es contrario a la idea de Justicia que
alguien lucre con la explotación que lesionado sufrió.

Esta prohibición ha sido extendida a los acreedores de la víctima.

Renunciabilidad de la acción

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No es viable la renuncia realizada coetáneamente con el acto, ya que el estado de inferioridad


que origina la lesión se comunica al acto de renuncia, viciandolo también.

La renuncia posterior se concreta a través de la confirmación, que para Ser válida, debe
producirse una vez desaparecido el estado de inferioridad.

Confirmación del acto lesivo

El acto lesivo padece de nulidad relativa y por lo tanto, es confirmable. La confirmación puede
ser expresa o tácita pero para ello debe haber desaparecido la inferioridad de la víctima.

El mero cumplimiento no implica confirmación tácita y todo lo entregado pueden ser objeto de
repetición posterior.

El pago de los intereses no convalida el negocio usurario, salvo que se haya efectuado una vez
desaparecido el estado de inferioridad.

Prescripción de la acción

El código dispone que la prescripción de la acción se produce a los 2 años computados desde la
fecha en que la obligación del lesionado debía ser cumplida.

2_La simulación
Concepto vulgar: indica el concierto o la inteligencia de dos o más personas para dar a una
cosa la apariencia de otra, siendo su finalidad el engaño.

Caracterización legal

Art 333: la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la
apariencia de otro, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son
verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que
no son aquellas para quién es en realidad se constituyen o transmiten.

Elementos del negocio jurídico. Son tres:

*Contradicción entre la voluntad interna y la declarada.

*Acuerdo entre las partes que precede y sirve de causa a esa contradicción.

*El ánimo de engañar.

Definición:

Simulación es el defecto de buena fe del acto jurídico consistente en la discordancia conciente


y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto, efectuada con
ánimo de engañar, de dónde puede resultar o no lesion al orden normativo o a los terceros.

Clasificaciones de los negocios simulados

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Simulación lícita e ilícita

Art 334: la simulación ilícita o qué perjudica un tercero provoca la nulidad del acto ostensible.
Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos
propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen
en el caso de cláusula simuladas.

*es ilícita la que persigue una finalidad ilícita o perjudicar a un tercero. Ej: No paga las
obligaciones eludir los impuestos defraudar la sociedad conyugal la legítima hereditaria.

*Es lícita cuando no persigue una finalidad ilícita ni perjudica a terceros. Ej: si para administrar
un bien durante mi ausencia, en vez de dar un mandato, transmito la propiedad del mismo.

Simulación absoluta y relativa

*absoluta: aquella en que el acto ostensible no oculta un acto real. El auto es pura y total
apariencia. Ej: para evitar la acción de los acreedores, el propietario de un inmueble lo enajena
a alguien, pero en realidad pretende seguir siendo el titular.

*relativa: se presenta cuando debajo el acto ostensible existe otro acto diferente que es él
realmente querido. Ejemplo: cuando un padre que quiere favorecer a su hijo donandole una
casa, simula con el la celebración de una compraventa.

Simulación por interposición de personas

Se presenta cuando se adquiere no transmiten derechos para personas ocultas. En la


denominada convención de testaferro en la cual quien aparece adquiriendo un derecho no es
el beneficiario del mismo, sino que actúa como representante del verdadero destinatario.

Para que exista negocio simulado, ha de mediar acuerdo de voluntades entre todas las partes
del negocio. Quienes realizan la maniobra saben que los derechos que forman el objeto
negocio se adquieren o transmiten para terceros. Ej: una persona vende una casa y quién lo
compra no lo hace para sí Sino para un funcionario corrupto, allí no hay simulación pues quién
vende no participa de esa maniobra, osea que el acto es plenamente válido.

Acción de simulación entre las partes del negocio

Planteo de la cuestión

El vicio de simulación puede ser invocado por un tercero ajeno al acto que se ve perjudicado
por él; Cuánto por las mismas partes del negocio jurídico viciado, qué puedo entretener la
declaración de simulado del acto viciado y la eficacia del negocio oculto. Puede haber acción
de simulación ejercida por alguna de las partes y por terceros alcanzados por los efectos del
acto simulado.

Requisitos de admisión de la acción

La acción de simulación entre las partes adentrarse cuando una de ellas pretende hacerse
fuerte en la apariencia creada. Si el testaferro pretendiera desconocer su calidad de tal y se
comportará como un verdadero propietario de la cosa.

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En la mayor parte de los casos, la simulación encierra un animo de engañar y muchas veces se
la utiliza para perjudicar los derechos de terceros. En tal caso el ordenamiento se desentiende
de los simulantes negándoles el acceso a la justicia.

Art 335 la acción de simulación entre las partes no es admitida a no ser que fuere lícita y,
siendo ilícita, que las partes no puedan obtener beneficio de las resultas de la acción.

Prueba de la acción de simulación entre partes

Planteo:

Cuando se otorga un negocio simulado es común que las partes declaran la realidad
subyacente en otro instrumento: el contradocumento. La prueba de la simulación se hace a
través de este.

Concepto de contradocumento: es el instrumento público o privado otorgado por las partes o


el beneficiario del acto simulado, normalmente destinado a quedar en secreto, en el que se
declara el verdadero contenido del acto y tendiente a restablecer la realidad de las cosas.

Requisitos que debe reunir

-ser otorgado por las partes del negocio o el beneficiario de la simulación.

-referirse fatalmente al acto simulado.

-tener simultaneidad intelectual con el acto. No es imprescindible que sea contemporáneo con
el negocio, basta con que las partes hayan tenido el propósito deliberado de crear el
contradocumento desde el momento mismo en que se celebró el acto ostensible.

Exigencia del contradocumento

El art 335 exige la presentación del contradocumento a no ser que la parte justifique las
razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y existen circunstancias que hacen
inequívoca la simulación.

-la ley exige el contradocumento "en principio".

-es requisito de procedencia no de procedibilidad, la opción puede iniciarse y proseguir aunque


no se presente un contradocumento.

-sin contradocumento Se presume la sinceridad del acto.

-quién acciona por simulación, sin contradocumento, debe acreditar primero que se encuentra
en alguna de las situaciones en que se justifica la no exhibición del mismo (imposibilidad moral,
destrucción o pérdida, ser víctima del acto). Puede recurrirse a cualquier medio de prueba.

-acreditada una circunstancia justificativa, y si eso no fuera suficiente para tenerpor


demostrada la simulación, puede recurrirse a cualquier medio, incluso testigos y presunciones.

Prueba de la acción deducida por Sucesores universales

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Si los Sucesores ocupan el mismo lugar que su causante, deberán producir la prueba en esa
misma condición.

Sí actúan con un interés distinto, deberán ser tratados como terceros.

Carga de la prueba

Recae sobre quién invoca la simulación.

En acción de simulación, el demandado no puede limitarse a una conducta pasiva ni ala


siempre negativa de los hechos, están o moralmente obligado a aportar los elementos
necesarios para averiguar la verdad de los actos, acreditando por ejemplo la disponibilidad del
dinero necesario para adquirir el bien, su egreso al patrimonio, el origen de dicha suma, etc.
("Cargas dinámicas")

Valoración de la prueba

En caso de duda ha de estarse a la sinceridad el acto.

La valoración de la prueba ha de hacerse en su conjunto, tomando en cuenta las circunstancias


anteriores concomitantes y posteriores del caso, y apreciándolas bien para interpretar el
animus.

Pruebas de la causa simulandi

Causa simulandi: razones que las partes pudieron tener para simular un negocio jurídico. No es
un requisito de la simulación, su prueba no se constituye en un recaudo de procedencia de la
acción.

Se trata de un elemento revelador de significativa importancia; la razón que hayan tenido las
partes ayudará a tener la certeza de la existencia de la simulación.

Acción de simulación ejercida por terceros.

Legitimación activa

Quién es ajeno al acto pero sufre de alguna manera sus efectos, está legitimado Para
demandar la nulidad del mismo. El código legítima a todos aquellos terceros cuyos derechos o
intereses legítimos son afectados por el acto simulado.

Esa derecho puede ser actual o eventual, bastando con que el acto impugnado entrañe un
peligro de hacer perder un derecho o de no poder utilizar una facultad legal.

Legitimación pasiva

En los juicios de simulación resulta obligatorio constituir un litisconsorcio pasivo con todos
aquellos que hayan participado.

Ejercicio conjunto de las acciones (revocatoria y simulación)

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A veces no es sabido si el acto es simulado o fraudulento. Por ello la acción de simulación


puede acumularse a la revocatoria y la prueba dirá si el acto era real y fraudulento, o simulado,
produciéndose en cada supuesto los efectos previstos.

Prueba de la acción de simulación ejercida por terceros

Los terceros no están alcanzados por la exigencia del contradocumento dado que este es
conocido sólo por las partes, es decir, que no han de poder presentar una prueba directa.

El código dice que los terceros pueden valerse de todo medio de prueba. La jurisprudencia y la
doctrina nacional ha admitido la prueba de las presunciones. Estás pueden ser legales O de
hecho.

Presunciones de hecho

Se distinguen en:

A) presunciones relativas a las personas: la jurisprudencia ha considerado que la relación de


parentesco constituye una presunción relativa de hecho de la simulación.

La relación entre las personas otorgantes el negocio vinculada a otras (carencia de posibilidad
económica de una de las partes) y a una causa simulandi (proximidad de un embargo)
permiten tener por acreditada la falsedad del negocio.

La jurisprudencia ha permitido esta presunción también cuando las partes son convivientes o el
acto se ha realizado con alguno de sus Parientes.

Muchos casos se ha admitido la derivada de amistad íntima de los contratantes y también la


existencia de relaciones profesionales, comerciales o de dependencia.

B) Presunciones relativas al objeto del negocio: el negocio Se presume simulado cuando El


vendedor enajena aquello que su principal o única fuente de recursos, o todos sus bienes, o
diversos bienes por un precio único.

El precio vil es demostrativo Pero ha de venir acompañado de otras circunstancias, habida


cuenta de la práctica habitual de abaratar el costo de las transacciones declarando un precio
inferior al real.

El precio vil ligado a la amistad, parentesco, inexistencia de pago efectivo, escasa capacidad del
adquirente, resulta una presunción significativa.

La falta de pago del precio o la indicación de haber sido pagado antes, también.

C) presunciones relativas a la ejecución del negocio: se refieren a la no ejecución del acto


Como sucede cuando El vendedor continúa en posición del objeto enajenado, como
comodatario, locatario, administrador del fondo de comercio.

Pueden incluirse las tres funciones derivadas de la falta de capacidad económica de las partes
para el negocio de qué se trate. Muchas veces se trata de ocultar esta falta de capacidad
económica. En nuestra jurisprudencia se ha declarado de la presunción de simulación de

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créditos tomados de sociedades constituidas en paraísos fiscales, considerándolos


autoprestamos.

D) presunciones relativas a la actitud de las partes: aquí entra en juego el factor tempus. Como
cuando una de las partes enajenar bienes ante la inminencia de un divorcio o ante un embargo,
conociendo el juicio ejecutivo. También la liberalidad encubierta hecha poco antes de la
muerte.

Zanoni dice que él no contestar una demanda o abandonar un proceso son presunciones.

E) otras presunciones: la doctrina y la jurisprudencia han elaborado otras:

-la falta de necesidad de negocio; mientras que la causa simulandi intenta probar porque se
simula, la necesidad debe demostrar para que se contrató.

-el exceso de formas o abuso de solemnidades En aquellos casos en que la ley no las exige
(como la adquisición de cosas muebles por escritura pública). Inclusive el exceso de
precauciones (explicaciones del porqué del acto o del precio vil)

Valoración de la prueba

La apreciación de la prueba indiciaria es materia reservada a la apreciación judicial.

Las pruebas han de ser valoradas en su conjunto y tomando en consideración las circunstancias
anteriores, concomitantes y posteriores del caso, las presunciones deben ser graves, precisas y
concordantes para contribuir a la prueba.

Efectos de la declaración de simulación

Regla general: nulidad del acto

El código considera a la simulación como un vicio que acarrea la nulidad del acto jurídico
aparente.

Tratándose de una nulidad de carácter relativo, su declaración opera el desvanecimiento del


acto simulado, pero produce el descubrimiento del acto real oculto, el cual prevalecerá con
todas las consecuencias legales que esto importe.

Eso siempre y cuando el acto real no contengan nada contrario a la ley o en contra de los
derechos de terceros. Si fuese perjudicial también será notificado o se causarán otros efectos
jurídicos.

Efectos frente a terceros

A) respecto de los demás acreedores de las partes del acto simulado: todos los terceros se
benefician con la declaración del acto simulado, aún aquellos que hayan manifestado su
voluntad de no impugnarlo, Pues un acto no puede ser válido e inválido al mismo tiempo.

B) respecto de los acreedores del adquirente simulado: el código asume una hipótesis: que los
acreedores del adquirente simulado hayan ejecutado ese bien adquirido simuladamente. En

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ese caso la simulación no puede hacerse valer frente a los acreedores de buena fe, con lo cual
estos percibirán sus créditos del producido de la venta forzada de la cosa.

C) respecto de subadquirentes: es muy común que para evitar los efectos de las acciones de
simulación, se hagan varias transmisiones sucesivas. Esto es: el acreedor A para evitar un
embargo de su inmueble lo vende a B, B le vende a C y éste a D. Los acreedores pueden
demandar a todos los de la cadena para tratar de Recuperar el bien, pero la acción sólo
procederá contra C y D si éstos han recibido la cosa a título gratuito o son cómplices.

Si la acción se paraliza frente a un subadquirente de buena fe y a título oneroso, el acreedor


puede demandar la reparación de daños y perjuicios contra quién contrató de mala fe con su
deudor.

El que contrató de buena fe y a título gratuito responde en la medida de su enriquecimiento.

Prescripción de la acción de simulación

Prescripción de la acción ejercida entre las partes del negocio simulado: la prescripción ópera
en el plazo de 2 años. Entre las partes, se cuentan desde que requerida una de ellas, se negó a
dejar sin efecto el acto simulado.

Prescripción de la acción ejercida por un tercero: se cuentan desde que conoció o pudo
conocer el vicio del acto jurídico.

3_El fraude
Acepciones de la palabra

En un primer sentido se utiliza como engaño, y como tal, es sinónimo de dolo.

En una segunda acepción, identifica a uno de los vicios típicos de los actos jurídicos: fraude a
los acreedores Art 338.

También se utiliza para individualizar el fraude a la ley. Actos en fraude a la ley: son negocios
jurídicos Aparentemente lícitos, por realizarse al Amparo de una ley vigente, pero que
persiguen la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por otra norma.

El fraude a la ley es tratado por el código en el art 12.

El acto en fraude a los acreedores

Se define el fraude a los acreedores como el que se comete a través de actos o negocios
jurídicos, válidos, por regla general positivos o de actuación, unilaterales o bilaterales,
destinados a enajenar derechos o facultades o abdicar las, en perjuicio de los acreedores.
Teniendo conciencia de obstaculizar o impedir la prestación debida.

Reacción frente al acto en fraude a los acreedores. Fundamento.

El ordenamiento organizaciones que tienden a reconstruir el patrimonio del deudor, haciendo


que el negocio fraudulento resulte inoponible a algunos acreedores.

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Se fundan idea de que el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores.

El deudor conserva la gestión de administración y la disposición de su patrimonio. Pero


también debe conciliarse con su deber jurídico de satisfacer sus deudas.

La gestión de disposición del patrimonio no puede ser realizada con olvido absoluto de la
existencia de las obligaciones que lo gravan. El deudor que se encuentra en dificultades
económicas a veces intenta actos desesperados para obtener fondos para evitar la acción de
sus acreedores.

Si el deudor enajena sus bienes de tal modo que su patrimonio deviene impotente, se legítima
a los acreedores para accionar en orden a la inoponibilidad de los actos. La ley supone que el
deudor ha querido defraudar a sus acreedores y reacciona para que el fraude no triunfe.

Actos a través de los cuales se defrauda a los acreedores:

El fraude a los acreedores se concreta través de ciertos actos que deben ceñirse a las siguientes
pautas:

A) deben ser negocios jurídicos: sólo puede manifestarse en estos, nunca en simples hechos.

Si el deudor prende fuego a su automóvil para evitar que los acreedores se cobren de el, se da
un incumplimiento doloso, pero no un fraude. Pueden ser actos bilaterales unilaterales.

B) Deben ser negocios válidos: si el negocio es nulo, no es susceptible de ser declarado


inoponible por fraude. La nulidad absorbe la inoponibilidad por ser una sanción más extensa.

C) deben ser negocios positivos o de actuación: las conductas omisivas del deudor no generan
la posibilidad de la acción subrogatoria. En ciertos casos algunas omisiones pueden ser
fraudulentas, Cómo dejar de contestar una demanda, dejar caducar un pleito, no oponer la
prescripción liberatoria.

D) deben son negocios de enajenación o que impiden el mejoramiento del patrimonio: el


fraude ha de provocar o agravar la insolvencia y perjudica a los acreedores. Por ello, son
susceptibles de ser revocados los actos de enajenación.

La doctrina considera que también son inoponibles a los acreedores actos que impiden el
ingreso de bienes que hubieran enriquecido ese patrimonio.

Podrían ser susceptibles de revocación: la no aceptación de una donación ofertada al deudor,


él no ejercicio de un derecho de tanteo. Ver Art 338.

Pueden atacarse por fraude las divisiones de de condominio, las particiones de Herencia, y las
divisiones de la sociedad conyugal.

E) deben referirse a derechos o intereses patrimoniales: no son susceptibles de una acción


revocatoria los negocios que se refieren a derechos extrapatrimoniales ni aquellos que tienen
por objeto derechos patrimoniales cuyo ejercicio sea inherente a la persona. Ejemplo: los
acreedores no podrían revocar un negocio jurídico por el cual el deudor prohíbe la venta de
una obra de su autoría, porque está en juego el derecho moral del autor. Tampoco es revocable

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el acto por el cual se renuncia a perseguir una indemnización por daño moral, o a dejar sin
efecto una donación por ingratitud del donatario.

F) puede tratarse de derechos perfectos o no: que han comprendido en la categoría de


negocios fraudulentos, todos aquellos que importen enajenación de derechos patrimoniales
perfectos. También puede pretenderse la revocación de actos que se refieran a meros derechos
en expectativa e intereses legítimos.

F) deben causar un perjuicio: debe tratarse de actos de enagenación que empobrezca el


patrimonio, o de actos que impidan su enriquecimiento. Esto constituye un perjuicio para los
acreedores, se disminuye la garantía común.

Para que tales actos sean revocables, deben causar la insolvencia del deudor, o agravar la ya
existente.

Impugnación y sanción

El acto fraudulento es susceptible de ser atacado por vía de la acción revocatoria, art 338 y SS.
Cuando el deudor es declarado en quiebra, los actos celebrados durante el período de
sospecha pueden ser impugnados por las vías previstas en la lc y también por la acción
pauliana del código.

La admisión de la acción revocatoria civil importa declarar que el acto es inoponible respecto
del acreedor o acreedor es que han intentado la acción, y en la medida de sus créditos. El acto
es válido pero inoponible frente a esos acreedores.

La acción revocatoria o pauliana

Requisitos de procedencia

Texto legal: Art 339 son requisitos de procedencia de la acción de declaración de


inoponibilidad:

-qué crédito sea de causa anterior al acto impugnado

-que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.

-qué quién contrato con el deudor a título oneroso haya conocido que el acto provocaba o
agravaba la insolvencia.

Crédito de fecha anterior al acto impugnado

En principio sólo está legitimado para iniciar una acción el acreedor cuyo crédito es de fecha
anterior al negocio jurídico que se tacha de fraudulento.

Excepción: el Art 339 exceptúa este requisito en el caso en que el deudor haya actuado con el
propósito de defraudar a futuros acreedores.

Perjuicio para el acreedor: el daño que sufren los acreedores consiste en que el negocio
provoque o agrava la insolvencia del deudor.

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A) Qué se entiende por insolvencia: desequilibrio entre activo y pasivo. El negocio revocable es
aquel que al causar la desaparición de un bien del activo, hace que el pasivo resulte superior a
aquél.

B) Quid de los actos onerosos: en los negocios gratuitos de Claro en detrimento que sufre el
patrimonio del deudor, Por lo cual si produce la insolvencia o la agrava, nada más debe
probarse para que proceda la acción.

En los negocios jurídicos onerosos la salida de un bien el patrimonio del deudor, contrapone el
ingreso de otro bien Qué es la contraprestación. Si ha habido una permuta de un inmueble por
otro, no media daño alguno.

El problema es en los cuales la prestación recibida es de fácil ocultación y sustracción a la


agresión de los acreedores. El ejemplo típico es la compraventa. El acto no es perjudicial en si,
sólo pasa a serlo en el caso de que seguido de la contraprestación en dinero recibida, se la
oculte, se la consume o se la dilapide para causar o agravar la insolvencia, por lo que es
susceptible de ser impugnado por la acción revocatoria.

En estos casos es necesario acreditar que el cocontratante del deudor tenía conciencia de el
fraude.

Otra tesis sostiene que no procede esta acción si el daño o perjuicio no proviene del acto
mismo, sino de una conducta del deudor posterior al acto jurídico.

Perjuicio proviniente de la infracción a la igualdad de los acreedores

El principio de igualdad de los acreedores es una regla de derecho común. El régimen concursal
vigente declara inoponibles los pagos anticipados de deudas y la Constitución de garantías en
beneficios de créditos originariamente quirografarios.

Art 876 el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la
normativa de la acción revocatoria,...

Para determinar la fraudulencia del pago se aplican las mismas reglas que a cualquier otro
acto. Sí fue hecho estando el deudor insolvente, o Esto fue producido por el hecho del pago, y
el acreedor conocía esa circuntancia, El pago es revocable.

No es cierto que el pago no produce la disminución del patrimonio porque al mismo tiempo
redime una deuda que lo grava. El deudor que paga A un acreedor está disminuyendo una
parte de su patrimonio destinada al pago de todos por igual.

Conocimiento de los efectos del acto

Para revocar un acto a título gratuito, bastan los recaudos examinados. Pero si es a título
oneroso es preciso que quién contrató con el deudor "haya conocido o debido conocer que el
acto provocaba o agravaba la insolvencia"

Se considera suficiente con que esto suceda para que proceda la acción

Legitimados activos

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Art 338 acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su
deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos y facultades con
los que hubiese podido mejorar en mitad o empeorar su estado de Fortuna.

Acreedores condicionales y a plazo: la legitimación debe ser reconocida a todo aquel que tenga
una expectativa patrimonial hacer valer sobre el patrimonio del deudor.

Legitimados pasivos

A)Principio general: si el acto impugnado es bilateral, la opción al intentarse contra ambas


partes del negocio jurídico, por lo que se constituye un litisconsorcio pasivo necesario.

B)Subadquirentes: Art 340 la acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos
obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice
en el fraude; la complicidad Se presume sí, Al momento de contratar, conocía el estado de
insolvencia.

Para que proceda la acción contra un subadquirente:

Si es a título gratuito basta con que se reúnan los recaudos de admisión contra el que
contrató directamente con el deudor (que el primer negocio también fuiste a título gratuito o
qué siendo a título oneroso el adquirente haya tenido conocimiento).

Si es a título oneroso, es necesario que el subadquirente también hubiera conocido la


insolvencia del deudor.

Efectos de la acción

La admisión de la acción beneficia sólo a los acreedores que la han intentado y en la medida de
sus créditos.

Y así que podrán hacer enajenar forzadamente el bien a los bienes comprendidos en la acción,
para hacer efectivas sus acreencias, Y si hubiera algún saldo pertenecerá al tercero que ha
contratado con el deudor, ya que entre ellos el acto sigue siendo válido y eficaz.

Extinción de la acción

Art 341 cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el
deudor los desinteresa o da garantía suficiente.

La acción revocatoria no persigue la declaración de nulidad del acto, el interés de los


acreedores se limita el monto de sus acreencias, asegurado éste, no tiene fundamento
continuar con la acción.

Responsabilidad del tercero

A) principio general: conforme el Art 1935 el poseedor de mala fe debe restituir los frutos
percibidos y los que por su culpa dejó de percibir.

Aludimos al tercero de mala fe que contrato con el deudor conociendo su insolvencia. El de


buena fe no debe los frutos pero si los productos. Comenzaría de verlos Solo cuando ha dejado

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de ser de buena fe. Esto sucede cuando tienen noticia de la acción por la notificación de la
demanda.

B) imposibilidad: si la restitución fuese imposible por haber pasado los bienes consumo
adquirente de buena fe, el contrato de mala fe con el deudor debe indemnizar a los acreedores
los daños y perjuicios sufridos por estos. Art 340.

El adquirente a título gratuito y de buena fe Sólo responde en la medida de su


enriquecimiento, o sea por el valor que hubiera obtenido de la enajenación de la cosa o del
bien recibido a título gratuito.

Acreedor del adquirente

Art 340: el fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan
ejecutado de los bienes comprendidos en el acto.

Unidad XV: Ineficacia de los actos jurídicos.


1_ Ineficacia:

Concepto: significa falta de efectos. En sentido jurídico, la ineficacia es, privación o


disimulación de los efectos propios del negocio jurídico, de los efectos que las partes persiguen
de manera inmediata al otorgarlo.

La ineficacia es pues, un concepto jurídico amplio, que abarca diversas situaciones en las que
los actos carecen de valor, fuerza o eficiencia para lograr sus efectos propios.

Resolución, rescisión y revocación: la resolución es un modo de ineficacia de los


negocios jurídicos, que se da en razón de la producción de un hecho sobreviniente a la
constitución del negocio.

Ese hecho puede ser imputable a una de las partes: el incumplimiento que habilita a la otra
parte a resolver el contrato. O ser ajeno a ellas, como puede ser que acaezca un hecho futuro e
incierto.

La resolución puede operar por la declaración de la voluntad de la parte interesada o puede


operar automáticamente con el advenimiento del hecho previsto en el mismo acto y sin
necesidad de una nueva declaración de voluntad que produzca la ineficacia, pues ya se la había
tenido en mira al crearse el negocio.

La revocación es una causal de ineficacia de los actos jurídicos en virtud de la cual la ley
autoriza al autor de la manifestacion de voluntad en los actos unilaterales, o a una de las partes
en los actos bilaterales, a retraer su voluntad, dejando sin efecto, hacia el futuro, la relación
jurídica.

La revocación opera en los actos unilaterales, como el testamento. Pero también puede
revocarse ciertos negocios jurídicos bilaterales, como el mandato y la donación.

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Se trata de:

 Un acto unilateral, pues basta la voluntad del autor o de una sola de las partes si el
acto que se revoca es bilateral.

 Es además negocio entre vivos, pues tiene efecto inmediato.

 Es voluntaria, la revocación opera solo en los casos autorizados por la ley, pero debe
ser puesta en ejercicio por la voluntad del sujeto legitimado.

La rescicion es una causal de ineficacia, por la cual, un acto jurídico valido queda sin efecto
para el futuro en razón del acuerdo de las partes, o de la voluntad de una sola de ellas,
autorizada por la ley o por la propia convención.

Ineficacia pendiente: quedan comprendidos aquellos supuestos de negocios jurídicos


validos, ineficaces ab initio, pero que pueden a posteriori, lograr eficacia o convertir en
definitiva su ineficacia de origen.

Se trata de actos jurídicos validos, pero ineficaces desde su otorgamiento, para estar pendiente
el cumplimiento de requisitos ajenos a la estructura del negocio, impuestos por la voluntad del
o los otorgantes, o por la propia ley.

Padecen este tipo de ineficacia, los siguientes casos:

 Actos modales: actos jurídicos subordinados a condición o plazo suspensivo. Se trata


de actos jurídicos validos, pero ineficaces mientras no se cumpla la condición o venza
el plazo

 Compraventa sujeta a condición suspensiva: esta sujeta a la condición suspensiva de la


aceptación de la cosa por el comprador si el comprador se reserva la facultad de
probar la cosa o la compraventa se conviene o es, de acuerdo con los usos, a
satisfacción del comprador.

 Contratos sobre bienes futuros: Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos.
La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir,
excepto que se trate de contratos aleatorios.

2_ inoponibilidad del acto jurídico:

Concepto: es un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio valido y
eficaz entre las partes, de sus efectos respecto de determinados terceros a quienes la ley dirige
su protección, permitiéndoles ignorar la existencia del negocio.

Fundamento: radica en la protección de determinados terceros, denominados terceros


interesados. Funciona en el caso del vicio de fraude y también cuando no se han satisfecho
ciertos recaudos de publicidad, como puede ser en la constitución de los derechos reales.

Comparación con la nulidad:


 Tipo de ineficacia: tanto la nulidad como la inoponibilidad configuran supuestos de
ineficacia; importan la privación o disminución de los efectos del negocio jurídico.

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 Relación con la validez: la nulidad se vincula a la invalidez del acto. En la inoponibilidad


no esta en juego la validez del negocio; por el contrario, se trata de actos validos tanto
para las partes como para los terceros en general, pero que no producen sus efectos
propios solo en relación con determinados terceros protegidos.

 Causa de la ineficacia: es intrínseca o endógena, esta ubicada dentro del negocio


mismo. En la inoponibilidad la causa generatriz se situa fuera del negocio en si.

 Fuente: tanto la nulidad como la inoponibilidad son causales de ineficacia establecidas


por la ley.

 Mo de ser invocadas: la nulidad puede invocarse por via de acción o excepción. Con
relación a la inoponibilidad, es lo sostenido por la generalidad de la doctrina social,
diciendo que puede hacerse valer en cualquier momento.

 Prescipcion: la acción de nulidad relativa y de oponibilidad, son prescriptibles.

 Renunciabilidad: tanto la nulidad relativa como la inoponibilidad son renunciables, ya


que en ambas esta en juego un interés particular, conforme al art 19.

Inexistencia del acto jurídico: se dice que la inexistencia jurídica del negocio no puede
resumirse en la nocion de invalidez, puesto que solo un negocio existente puede ser valido o
invalido.

El actual código ha prescindido de toda mención de la inexistencia como categoría de la


ineficacia pero, el art 406 alude a los requisitos de existencia del matrimonio y bajo ese
epígrafe dispone Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de
ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para
celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a distancia.

3_ Nulidad:

Concepto y caracteres: es una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios
o normales, para adolecer de defectos originarios, organicos y esenciales.

Los caracteres:

 Es una sanción: considera que la nulidad tiene naturaleza de sanción y consiste en la


privación de los efectos propios del acto jurídico defectuoso. Las sanciones no se
aplican a los actos sino a las personas.

 De carácter legal: solo puede ser establecida por la ley, es decir, que no puede ser
creación de los magistrados judiciales o de la voluntad de las partes del acto.

 Aplica solo a los actos jurídicos: es un concepto exclusivamente referido a los negocios
jurídicos, que son aquellos que producen efectos propios queridos por las partes.

 Aniquilación de los efectos propios del acto: priva al acto jurídico de sus efectos
propios o normales; estos son los que las partes se propusieron lograr cuando
celebraron el acto.

 Por defectos originarios, organicos y esenciales: la nulidad es una ineficacia


determinada por defectos del negocio. Esos defectos consisten en la falta de algún

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requisito que conforme a la ley debe estar presente en el acto al celebrarse. Para que
proceda la nulidad y no otro supuesto de ineficacia, estos defectos deben, al menos,
cumplir tres requisitos: ser defectos originarios, organicos y esenciales.

La nulidad invocada por via de acción y excepción: la impugnación judicial


puede tener lugar por via de acción o por via de execpion. Ocurre lo primero, cuando el
impugnante toma la iniciativa de requerir la declaración judicial de nulidad; ocurre lo segundo,
cuando esa persona deduce la impuganacion a titulo de defensa, al tiempo en que la contraria
le exige judicialmente el cumplimiento del acto.

La acción de nulidad debe ser intentada contra todos los que intervinieron en el acto jurídico, a
fin de que la sentencia pueda surtir, respecto de estos, los efectos de la cosa juzgada.

Cuando el acto defectuoso no ha sido ejecutado, la parte legitimada dispone de una excepción
de nulidad que podrá interponer como defensa frente a la pretensión de la otra parte de
ejecutar las obligaciones surgidas del acto viciado.

Clasificación de las nulidades:

Nulidad absoluta y relativa: ARTICULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad


absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de
nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés
de ciertas personas.

ARTICULO 387.- Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el
juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia.
Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que
invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del
acto ni por la prescripción.

ARTICULO 388.- Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede declararse a
instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la
otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por
la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de
capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

Nulidad total y parcial: ARTICULO 389.- Principio. Integración. Nulidad total es la que se
extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La
nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no
son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad
total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a
su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las
partes.

Efectos de las nulidades de los actos juridicos: se entienden las consecuencias


jurídicas que produce la declaración de nulidad.

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La nulidad priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, de aquellos efectos que las
partes persiguieron al otrogarlo. Descalifica como tal al negocio jurídico, que justamente se
caracteriza por tener como fin inmediato la producción de esos efectos jurídicos.

ARTICULO 390.- Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo
estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse
mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la
buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del
Título II del Libro Cuarto.

4_ Conversión y confirmación del acto invalido: existe conversión del negocio


jurídico, cuando un negocio no satisface los recaudos exigidos por la ley para valer como han
querido las partes, pero puede valer como un acto de menores recaudos.

ARTICULO 384.- Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos
requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que
ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad.

Es una via de convalidación del acto ineficaz. Cuando se trata de un negocio jurídico formal no
solemne, o de solemnidad relativa, y las partes omiten darle la forma que se requiere por el
ordenamiento jurídico.

ARTICULO 393.- Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad
relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de
haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de
la otra parte.

ARTICULO 394.- Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe
reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa
de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. La confirmación tácita
resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa
de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto.

ARTICULO 395.- Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo
tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de
última voluntad opera desde la muerte del causante. La retroactividad de la confirmación no
perjudica los derechos de terceros de buena fe.

Prescipcion de la acción: ARTICULO 2563.- Cómputo del plazo de dos años. En la acción
de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de actos jurídicos, el plazo se
cuenta:

a) si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el error o el dolo
se conocieron o pudieron ser conocidos;

b) en la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto
el acto simulado;

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c) en la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto
jurídico;

d) en la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó;

e) en la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida;

f) en la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto;

g) en la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer la causa de revisión.

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