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SUCESION TESTADA
Al fallecer una persona surge la necesidad de decidir cuál va a ser la suerte de las
posiciones jurídicas en las que la persona fallecida se encontraba, para lo cual se necesita
que exista un sucesor.
EL DERECHO DE TESTAR
ARTICULO 934. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes
por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para
heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que
dejare para personas u objetos determinados.
Con respecto al derecho de testar encontramos argumentos como en el derecho de los países de
economía socialista se niega el derecho de testar ya que los bienes deben estar a la disposición de
personas aptas y no a favor de aquellos que por diversos motivos puede verse beneficiados con una
herencia.
Otros objetan que aumenta la negligencia en el trabajo, de las personas potencialmente heredadas
porque saben de antemano que cuentan con un patrimonio que heredad ocasionándose por todo ello
la vagancia y la ociosidad
También que no todos hacen buen uso de esa facultad testamentaria, ya que en muchas ocasiones se
establecen disposiciones arbitrarias o cláusulas ridículas que no cuadran bien con el cometido de
justicia y con la seriedad de las instituciones jurídicas.
Esta clase de sucesión está regulada casi en todas las legislaciones del mundo.
EL TESTAMENTO
Declaracion unilateral de voluntad, solemne, por medio de la cual una persona transmite sus bienes,
derechos y obligaciones. Surtiendo efecto después de su muerte, pudiendo revocar la misma.y
podemos encontrar una definición en el código civil en el articulo
Hay también otro tipo de disposición, el modo, destinado a limitar o encausar una
institución de heredero o un legado señalando su finalidad, o alguna restricción o conducta
que se impone al instituido o legatario.
ETIMOLOGIA
Por el contrario, otros, la derivan de testibus mentis, que signigica: la mención de los testigos, por
la necesidad, desde un principio, de testar antes testigos, que antiguamente no sólo eran medio
probatotio, a lo cual se reducen en la actualidad, sino que aprobaban la mención o declaración
hecha por el testador, en los comicios, del que quería que lo heredase.
DEFINICIONES
Podemos encontrar varias pero esta me llamo mas la atención y la encontramos en el libro es de
Acto celebrado con las solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone de todo, o de parte
de sus bines, para después de su muerte, el contenido del testamento, su validez o invalidez legal,
se juzgan según la ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo de su muerte. El testamento
constituye un acto esencialmente revocable a la voluntad del testador hasta su muerte, siendo
nula toda renuncia o restricción de ese derecho sin que el testamento confiera ningún derecho
actual a los instituidos en él.
La revocación de un testamento tiene que ser forzosamente hecho en otro testamento posterior
que reúna las formalidades establecidas por ley, pero el testamento posterior sólo revoca el
anterior encuanto sea incompatible con las disposiciones de éste testamento es también, y sobre
todo, el documento en que consta la voluntad última de carácter patrimonial acerca de otras
cuestiones.
Se considera que esta definición es la más completa, porque en ella se encuentran reunidos todos
los elementos del testamento como institución de derecho.
La naturaleza jurídica del testamento debe entenderse como la esencia y propiedad característica
del testamento, y para determinarla, citaremos l clasificación de las teoría que la explican según
los tratadistas Rafael rojin Villegas, Federico Puig peña y diego espin canovas
Rafael rojina Villegas dice que la naturaleza del testamento la explican las siguientes teorías:
Teoria subjetiva
Teoria objetiva
Teoría ecléctica
Teoria subjetiva menciona que por medio del testamento se da una simple sustitución de
personas, una por otra, y ésta se lleva a cabo sin que cambien las relaciones jurídicas y no jurídicas
que sean entre el causante, sus deudores, acreedores y sobre todo con él o los herederos.
Teoria objetiva: por medio del testamento el heredero es el titular de los bienes que dejará el
causante, pero no se incluían las obligaciones nacidas de éstos, he aquí la diferencia con la teoría
subjetiva, ya que no se da la sustitución de personas, sino de objetos que cambian de dueño.
Teoría ecléctica: Ésta trata de unir las dos anteriores, puesto que por medio del testamento se dan
dos clases de sustitución, de personas y otras de objetos. Es decir, que es esta teoría sí se incluyen
las obligaciones del causante. La teoría que sigue el código civil es esta se puede apreciar en el
artículo 917 que dice la primera se llama testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en
uno u otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
Por otra parte el tratadista Federico Puig Peña dice que la naturaleza jurídica del testamento
radica en que:
En cuanto a la naturaleza jurídica del acto testamentario, el tratadista diego espin canovas, trata
de precisar el momento de su perfección y eficacia, dado el carácter esencialmente revocable del
testamneto y la no-producción de efectos hasta la muerte del testador, manteniéndose, entre
otras, las siguientes posiciones:
Produce efectos después de la muerte: Acto jurídico que produce casi todos sus efectos
después del fallecimiento del causante.
Acto personal del actor: consiste en que la figura del testador es la única persona que
faculta y reconoce la legislación para otorgar testamento.
Acto solemne: al constituir el testamento, el testador tiene que cumplir con los requisitos
de forma, fondo y legales, que el ordenamiento jurídico de cada país establece.
Acto unilateral: porque la voluntad del testador es suficiente sin contar con nadie para
darle eficacia al mismo. Está rigurosamente prohibido que dos o más personas testen
conjuntamente, salvo formalidades.
DIEGO ESPIN CANOVAS, indica como características del testamento las siguientes:
Acto unilateral
Acto personalísimo
Acto solemne
Acto revocable
Acto mortis causa: definición legal, configurando el testamento como un acto por el que
una persona dispone para después de su muerte.
Acto personalísimo: el testamento es personal, el articulo 935 nos indica que no podrá
dejarse su formación, en todo ni en parte el arbitrio de un tercero ni hacerse por medio de
mandatario.
Acto solemne: el artículo 977 nos prescribe que es nulo el testamento que se otorga sin la
observancia de las de las solemnidades esenciales que la ley establece.
Acto revocable: en virtud al artículo 935 podemos afirmar que, todas las disposiciones
testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su
voluntad o resolución de no revocarlas.
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Acto dispositivo de bienes: Respecto al artículo 935 nos menciona que el testamento es un
acto por el que una persona dispone de todo o parte de sus bienes, pero esta característica es
discutible, dado que el testamento podrá comprender disposiciones que no tengan relación
directa con los bienes.
Puig peña sigue diciendo que son varias las causas que tradicionalmente y en la actualidad
han obligado al legislador, a dotar el acto testamentario de ese carácter de solemnidad,
siendo los principales:
Revocable: hasta el momento de la muerte el hombre tiene plena potestad decisoria sobre
la ordenación de su patrimonio para después de dejar de existir y no hay poder que pueda
destruirla o aminorarla.
Personalísimo: Puig peña manifiesta que a las características anteriores la doctrina suele
añadir que el testamento es un acto libre, pero tanto el citado tratadista.
Capacidad para testar en el código cicil en el articulo 934 sienta el principio general
permisivo de la facultad de testar, el decir que “toda persona capaz civilmente puede
disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga
incapacidad legal para heredar
Para Puig Peña el testamento como todo negocio jurídico la declaración de voluntad del
testador es el nervio fundamental del mismo siempre y cuando sea integral, es decir, que
sea capaz el que la emite que no se halle viciada que sea exteriorizada de modo serio y
formal y por último que coincida la declaración con el querer interno. Una voluntad
eficiente y real.
La regla general testamentaria se va reduciendo a su más estricto sentido naturalista,
distinguiendo las siguientes:
2.en caso de duda y pugna entre la letra y el espíritu del testamento, ha de prevalecer la
intención sobre las palabras en virtud del principio subjetivista que inspira nuestro derecho.
3.la intención del testador ha de deducirse del tenor del mismo testamento; aquí a diferencia
de la interpretación de las obligaciones y siendo el contrato gratuito, se optará por el sentido
que beneficie a los herederos o legatarios instituidos en el testamento, y por el contrario,
todo lo que suponga carga o gravamen para dichos herederos o legatarios deberá
restringirse
Testamento abierto
Testamento cerrado
Testamento ológrafo
TESTAMENTOS ESPECIALES
Testamento marítimo
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