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CJR404 - DERECHO COMERCIAL, EMPRESARIAL Y CORPORATIVO JAR

TEMA I

SISTEMA DEL DERECHO COMERCIAL

1.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO COMERCIAL

La vida diaria se sucede en un acto continuo de hechos corrientes, por ejemplo las compras del día, la emisión de un cheque
o un pagaré, usar una tarjeta de crédito o realizar cualquier operación bancaria. Estos hechos concretan las relaciones
reguladas por el Derecho comercial; la mayoría de estas constituyen actos jurídicos de adhesión para una de las partes:
actos en masa.

Pero el Derecho comercial no sólo es el derecho de la vida ordinaria, sino también es el derecho de las grandes operaciones,
por ejemplo operaciones bancarias y de cambio, emisiones públicas y privadas de títulos, seguros, contratos de empresa,
etc.

Cuando hablamos de comercio pensamos en una relación entre personas que recíprocamente se intercambian bienes o
servicios, compran y
venden entre sí; los primeros compran lo que necesitan en su vida diaria y los segundos venden aquello que producen para
el intercambio.

Una de las actividades típicas de las personas es precisamente el intercambio de bienes o servicios que si se realiza con
frecuencia y en forma profesional, y para obtener un lucro, esa será ya una actividad comercial.

El comercio debe, necesariamente, ser realizado entre personas, ya sean estas personas físicas o jurídicas y además se debe
hacer de forma habitual y profesional, de forma repetida y que sea esa la actividad
principal de esa persona. Pero además el comercio tiene una
característica y es que ese intercambio debe tener un fin lucrativo es decir que no tendrá este carácter de comercio, aquélla
compra que se hace para el propio consumo de quien la adquiere.

Desde la perspectiva económica el Derecho comercial es el derecho de la distribución de los bienes y servicios que están
destinados a satisfacer las necesidades humanas. Precisamente por este intercambio de bienes y servicios,
tradicionalmente, se ha situado al comercio en el campo de la
Economía Política.

Desde una perspectiva legal es el derecho del empresario y de la empresa, y es el conjunto de normas, reglas y principios
que tiene por objeto el tratamiento de las diferentes disciplinas jurídicas que rigen la vida en sociedad.

Aunque no siempre ha sido así, y Roma fue un ejemplo de ello, el Derecho comercial es una rama especial y autónoma del
Derecho privado, constituyendo un conjunto orgánico de principios y normas aplicables a ciertas situaciones de hecho,

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sujetos y relaciones que, por sus peculiaridades, requieren un establecimiento de principios jurídicos específicos y distintos
a los que rige el ordenamiento jurídico común.

Según Francesco Galgano, citado por Miguel C. Araya, al Derecho comercial se le reconocen dos características: por una
parte la
especialidad, y por otra, la universalidad:
Especialidad en el ámbito estatal, en el derecho privado,
fundamentalmente en relación al derecho civil, efectivamente comenzó estando dentro de las disposiciones del Derecho
Civil pero con el transcurso del tiempo se determina la especialización de ambas materias con importancia y características
distintas, por lo que se desprende de forma total de esa rama del derecho, para dar paso a lo que hoy conocemos con una
especialización propia como Derecho Comercial. Su especialidad es evidente y por lo tanto también lo es su independencia
con legislación propia y con un ámbito de aplicación absolutamente definido y por lo tanto como una disciplina jurídica
independiente del
Derecho Civil.

La universalidad, a nivel supraestatal, en su proyección como un derecho uniforme más allá de las fronteras nacionales, y
que tiende a armonizar legislaciones que transcienden las fronteras de los países que permitan la conjunción de las
diferentes legislaciones a nivel global.

Hoy más que nunca vemos que el comercio ha roto fronteras aunque esta
no es una cualidad novedosa porque desde su nacimiento se ha practicado el comercio más allá de las fronteras de los
países. El comercio tiene un carácter esencialmente internacional.

Especialidad en sus funciones, ya que adquiere singular relevancia en sus orígenes de los propios mercaderes, luego los
estatutos, sancionados sin la mediación de la sociedad política.

2.- CONCEPTO DE DERECHO COMERCIAL

Primero daremos un concepto de Derecho que es un sistema de normas que con carácter coactivo regula las relaciones de
los hombres entre sí para vivir en sociedad. Este es el derecho objetivo que aparece dividido desde los tiempos de Roma en
dos grandes sectores: el público y el
privado.

El Derecho Civil y el Comercial constituyen, a su vez las dos ramas fundamentales del Derecho privado. Pero ya hemos dicho
que la división del Derecho privado no ha existido siempre.

Roma no conoció un derecho mercantil o comercial como rama separada del tronco único del Derecho privado común (ius
civile). Hay que esperar a la Edad Media para presenciar la llegada del Derecho Mercantil como ordenamiento jurídico
autónomo y distinto del Derecho común.

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El concepto de Derecho Comercial no se ha mantenido constante a lo largo del tiempo sino que en el transcurso del tiempo,
ha hecho que el concepto cambie.

En la primera etapa, el Derecho Comercial, estuvo destinado a los comerciantes; después se le consideró como el derecho
de los actos de comercio sin tener en cuenta quien los realizaba; más tarde como el derecho de los actos de comercio, pero
consumados en masa y por último como el derecho de las empresas aunque una etapa posterior podría denominarse como
la disciplina que regula la economía.

El Derecho Mercantil nació tanto con un carácter consuetudinario como profesional. Era el Derecho creado por los propios
comerciantes para regular las diferencias surgidas en razón del trato o comercio que profesionalmente realizaban

Ese doble carácter permanece hasta principios del siglo XIX, en que se inicia la codificación mercantil bajo la influencia de la
Revolución francesa que proclamó la libertad de ejercicio del comercio y terminó con el monopolio de los gremios y
corporaciones.

El primer Código de Comercio, el francés de 1807, intenta ofrecer la imagen de un derecho regulador de actos de comercio,
objetivos
mercantiles por sí, con independencia de que el sujeto que los realice tenga o no la condición de comerciante.

No obstante para definir el Derecho comercial probablemente debemos regresar a la anterior tendencia subjetivista o
profesional y podemos
definir el Derecho mercantil como el Derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios
en el mercado.

El Código de Comercio boliviano regula las relac iones

jurídicas derivadas de la actividad comercial.

El Derecho Mercantil es el derecho privado del mercado, pero también es un Derecho regulador de actos de comercio,
esencialmente contractuales.
Regula, fundamentalmente, los actos que integran la actividad profesional del empresario, el tráfico organizado en
empresa.

Para José Alberto Garrone el Derecho mercantil es el ordenamiento privado propio de los empresarios y de su estatuto, así
como de la actividad externa que estos realizan por medio de una empresa.

CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO

La actividad comercial la podemos clasificar teniendo en cuenta

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diferentes criterios.

Según las personas que intervienen en el comercio, puede ser público o privado dependiendo si interviene en la relación
comercial el Estado o los particulares, aunque a veces aún entre particulares debe actuar el
Estado, por ejemplo en el comercio internacional.

En relación con los medios que se utilicen en el comercio, puede


clasificarse en terrestre, marítimo y aéreo; dentro del comercio marítimo se encuentran también el que se desarrolla por
ríos y lagos. A su vez el comercio marítimo y el aéreo se subdividen en comercio externo y de cabotaje según que se realice
entre puertos o aeropuertos de distintos países, o de un mismo país. Y, a su vez, el comercio de cabotaje puede ser directo
o indirecto, si se realiza en buques o aeronaves del mismo país, o de otros países.

De acuerdo al volumen o importancia de las relaciones mercantiles, el comercio se clasifica en mayorista o minorista, según
si se trata de expendio a otros comerciantes que adquieren las mercaderías en grandes cantidades para la venta, no siendo,
en consecuencia, necesario contar con establecimientos abiertos al público, o si, como por ejemplo en el comercio al por
menor.

También el comercio puede ser de exportación o de importación según


que salga del país o se introduzca en él.

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FORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO COMERCIAL

En la etapa primitiva la producción del hombre cubría escasamente su autoabastecimiento. Superada esta precaria etapa,
las antiguas comunidades humanas recurrieron al trueque como un medio de intercambio de bienes y servicios para cubrir
las necesidades más elementales.

Después apareció la moneda que facilitó los intercambios en la forma de compra venta dando un valor a cada bien
intercambiado.

A medida que se fue generalizando el uso del dinero, las transacciones económicas entre las distintas comunidades, fueron
más sencillas, permitiendo a las personas negociar sobre el derecho de propiedad de
los bienes.

El Derecho Mercantil no siempre ha sido lo suficientemente relevante como para constituirse en disciplina propia. En Roma
donde el Derecho Privado tuvo un extraordinario desarrollo, no se reconoció al Derecho Mercantil como disciplina
independiente.

No es sino hasta el siglo XI, cuando nace el Derecho Mercantil con características de derecho consuetudinario, con ausencia
de formalismo y sin participación Estatal. Estas primeras normas nacen, ante los requerimientos de tráfico mercantil
insatisfechos por la legislación común.

Durante este siglo con el surgimiento de las ciudades, se produce, también, un renacimiento del comercio, siendo en estos
centros donde se desarrollaba mayormente la actividad comercial.

No es existe unanimidad a la hora de fijar la fecha de nacimiento de esta rama del derecho; hay quien, como Miguel C.
Araya, ubica su nacimiento en los siglos XII y XIII, si bien reconoce que el intercambio de bienes es “muy anterior” pero es a
partir de ese momento histórico que recién se desarrollan un específico grupo de normas para regular la actividad
comercial.

El nacimiento del Derecho Mercantil está íntimamente ligado a la actividad de los gremios o corporaciones de mercaderes
que se organizaron en las ciudades comerciales medievales para la mejor defensa de los intereses comunes de clase.

Las corporaciones no sólo estaban regidas por estatutos escritos que recogían prácticas mercantiles tradicionales, sino que
además instituyeron tribunales de mercaderes, que se denominó jurisdicción consular, que resolvían los conflictos surgidos
entre los asociados, administrando justicia según usos o costumbres del comercio.

La manifestación más importante de ese proceso histórico medieval creador del Derecho Mercantil probablemente se
encuentre en el llamado derecho estatutario italiano. Las ciudades italianas (Génova, Pisa, Florencia, Amalfi, Siena, Milán,

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Venecia), centros mercantiles de gran importancia, necesitaban de un Derecho adecuado al floreciente tráfico comercial
que realizaban.

La aportación española ha sido igualmente muy importante. Barcelona y Valencia, especialmente, compitieron en auge
comercial con las ciudades italianas y también tuvieron sus corporaciones o cofradías de mercaderes con jurisdicción
propia.

En España se produjo el famoso Libro del Consulado del Mar, una obra de los magistrados de Barcelona, que fue la más
completa colección medieval de usos marítimos y que alcanzó vigencia durante varios siglos en todos los puertos del
Mediterráneo.

Fue una gran contribución de España al nacimiento y desarrollo del Derecho mercantil, aunque no fueron estas las únicas
aportaciones españolas, sino que, las Ordenanzas de Burgos, las de Bilbao o el Fuero Real, el Código de las Siete Partidas, o
el Ordenamiento de Alcalá, fueron también de gran relevancia para el Derecho Mercantil.

En el siglo XVI se está en presencia de una concepción más amplia del Derecho mercantil con la consolidación del poder real
y la afirmación del principio de la nacionalidad.

En este periodo existe una mayor dependencia del Derecho Comercial respecto de la intervención legislativa, con
detrimento de sus fuentes consuetudinarias.

Rodiere y Houin señalan que el Derecho Comercial, como disciplina independiente, hace su entrada oficial con la creación,
en 1563, de las jurisdicciones consulares establecidas por un edicto de Carlos V
(incorpora al Estado, la jurisdicción corporativa de los mercaderes).

Dos extensas ordenanzas de Colbert codifican para Francia el Derecho


Comercial:

i) La de marzo de 1673 sobre el comercio terrestre (Código


Savary); y,

ii) La de agosto de 1681, sobre comercio marítimo.

El Código de Comercio francés está dividido en cuatro libros:

El primero, titulado “Del comercio en general” norma las


disposiciones generales sobre los comerciantes y sus obligaciones profesionales y regula materias especiales como
las sociedades, las bolsas, los agentes de cambio y los corredores, además de la letra de cambio y el billete a la
orden.

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El libro segundo norma el Derecho marítimo.

El tercero a las quiebras y a las bancarrotas y,

El cuarto a la jurisdicción comercial.

El Código de Comercio de 1807 no resiste a la evolución técnica y a las transformaciones sociales del siglo XIX. Un conjunto
de fenómenos económicos, en el curso de ese siglo, transforma profundamente la vida comercial e industrial (el
advenimiento del maquinismo, la concentración de capitales necesarios por la importancia de las empresas concebidas por
el hombre o la evolución del mercado) y conducen, en Francia, a numerosas y profundas reformas del Derecho Comercial.

En este período de las transformaciones económico-sociales en el siglo XIX surge la sociedad anónima, como un
instrumento colector y ordenador del capital procedente de diversas personas, alcanza las características que, en general,
tiene en la actualidad; y, se imponen los principios tales como:

i) la supresión del intervencionismo estatal;

ii) o la libertad de ejercicio del comercio e industria como


principio constitucional;

iii) o el Derecho constitucional de la propiedad privada de los


medios de producción.

2.- AUTONOMÍA DEL DERECHO COMERCIAL Y SUS FUNDAMENTOS

El contenido del Derecho comercial se constituye en el fundamento de su autonomía.

Halperin justifica la subsistencia del Derecho Comercial desde el punto de vista legislativo, didáctico y dogmático,
recalcando la validez del
tercero.

La autonomía dogmática surge porque el contenido de la materia no está dado por los actos de comercio sino por la
empresa, la actividad económica de ésta y el estatuto del empresario evidenciando la
autonomía de la materia comercial.

Farina sostiene que la explicación histórica de la autonomía del Derecho


Comercial (fuero personal de los comerciantes) permite entender los principios que siempre han sido considerados como
característicos del Derecho Comercial y que constituyen la base de su diferenciación
respecto del Derecho Civil:

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 Su relación con el mercado,


 La preocupación de facilitar la circulación de los bienes y
servicios,
 La consideración de los negocios celebrados profesional y
sistemáticamente por medio de la empresa,
 La atención al desarrollo del crédito y a la mayor tutela del
acreedor,
 El carácter internacional del Derecho Comercial,
 Los contratos de adhesión, etc.

La autonomía dogmática del Derecho Comercial no significa su


separación radical del Derecho Civil, comparte con éste la teoría general de los negocios jurídicos, de las obligaciones, etc.

La autonomía legislativa y dogmática se ha reflejado tradicionalmente en la enseñanza separada de las dos grandes ramas
del Derecho privado.

La exposición de toda ciencia debe seguir un sistema u orden lógico si se quiere evitar que las distintas materias que la
integran aparezcan formando una agrupación caótica.

3.- SISTEMA DEL DERECHO MERCANTIL

Se debe ordenar las instituciones jurídico-mercantiles en torno al empresario como sujeto de la moderna actividad
económica, organizada en empresa dentro del mercado.
Si el Derecho Mercantil regula actualmente la actividad de los empresarios, conseguiremos una exposición armónica de
nuestra
disciplina, siguiendo el desarrollo de esa actividad organizada desde que el empresario la inicia hasta que desaparece.

Precedido de la introducción que comprende el concepto y las fuentes del Derecho Mercantil, podemos dividir el sistema
en cuatro grandes
partes:

Primera parte: Estudia la estructura de la organización empresarial moderna.

Segunda parte: Comprende la exposición del estatuto jurídico del empresario, en sus dos manifestaciones de
empresario individual y de empresario social (Art. 126 sociedades), dedicando especial atención a las diferentes clases de
sociedades mercantiles.

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Tercera parte: Está dedicada al estudio de los instrumentos jurídicos del mercado o, si se quiere, al estudio de los
instrumentos que utiliza el empresario para conseguir la finalidad a que responde el ejercicio de su actividad. Estos
instrumentos son esencialmente El Contrato (Art. 787 C.C.) y El Título-Valor (Art. 491 CC.C.).

El contrato es el instrumento esencial de la circulación de bienes. Sin él no existiría tráfico. La tutela jurídica de la circulación
descansa primordialmente sobre el contrato.

El Título-Valor también cumple la función práctica de favorecer la circulación. Nació para circular cuando el medio ofrecido
por el Derecho común (el contrato) resultó insuficiente para satisfacer las exigencias del tráfico mercantil.

Sin embargo, modernamente la enorme masa de títulos que llegan al mercado hace prácticamente imposible el manejo
material de los mismos y ha traído como consecuencia, en lo que afecta especialmente a los valores como (deuda del
Estado, acciones u obligaciones de sociedades, etc.) que se esté prescindiendo del título como soporte material del derecho
o “valor” y se sustituya por la simple anotación de los “valores” en cuentas informatizadas que facilitan al máximo las
operaciones sobre los mismos (desmaterialización).

Cuarta parte: Se recogen como situaciones anormales que puede


atravesar el empresario en el ejercicio de su empresa, las instituciones de la suspensión de pagos y de la quiebra.

Por último, como una pieza más del sistema, se exponen las instituciones jurídicas de la navegación marítima y aérea.

Por ejemplo, hay contrato de compraventa cuando Antonio y Luis acuerdan comprar y vender un bien a cambio de un
precio determinado, pero también hay contrato cuando Antonio y Luis deciden modificar el precio de una venta anterior
(pacto novatorio de un contrato de compraventa) o si acuerdan desistir de común acuerdo de la venta anterior (mutuo
disenso). Es el acuerdo, el pacto, lo que distingue las obligaciones contractuales de las obligaciones que tienen una fuente
distinta al contrato (la ley, los cuasicontratos y las acciones y omisiones que generan responsabilidad extracontractual).

TEMA 3

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PROCESO HISTÓRICO DEL DERECHO COMERCIAL


BOLIVIANO

LA LEGISLACIÓN COMERCIAL EN LA COLONIA

La legislación, todavía incipiente, que había en el siglo XIV en España fue trasladada a lo que entonces era el Alto Perú, hoy
Bolivia.

Las regulaciones fundamentales en materia mercantil que llegan a esta parte del mundo son:

Las Leyes del Consulado de Sevilla.


Las Leyes del Consulado de Barcelona.
Las Leyes del Consulado de Buenos Aires.

Hasta el siglo XIX, toda la estructura comercial estaba vinculada a los Consulados que entonces hacían las veces de
representantes comerciales, actividad que hasta el día de hoy sigue vigente, pues los cónsules participan en las actividades
comerciales de orden internacional.

Estos consulados tenían la posibilidad de legislar en materia mercantil y la legislación que producían llevaban normalmente
el nombre del propio consulado y de ahí vienen los nombres de las leyes de los consulados de
Sevilla, Cádiz, Barcelona, Buenos Aires y otros.

Así por ejemplo nacieron las normas del Consulado de Barcelona que se refieren al Derecho Comercial Marítimo que fue
una de las primeras regulaciones por la necesidad de las mismas ya que el gran transporte del comercio en la época era
marítimo.

Otra regulación importante fue la del Consulado de Buenos Aires que se refiere a los primeros títulos valor que eran las
letras de cambio como documento de crédito.
Surge también la organización de gremios mercantiles.
Comienzan a tener también una gran importancia las ferias como actividad económica de intercambio de bienes.

EL CÓDIGO MERCANTIL SANTA CRUZ

El Código Mercantil Santa Cruz de 1834, reproduce casi completamente el Código de Comercio español de 1829 elaborado
por el tratadista Sainz
Andino.
Las características de este código son las siguientes:
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 Tenía una tendencia objetiva en lo jurisprudencial por influencia del Código francés pero su concepción
predominante era de carácter subjetivista, era una legislación de los comerciantes para los comerciantes.
El reconocimiento del fuero mercantil, con los juzgados mercantiles, que era un Derecho de los comerciantes de
ser tratados en la Litis por tribunales conformados por los propios comerciantes.
 Este Código legisla sobre las actividades propias de su época, es
decir las que se desarrollan en el siglo XVIII.

Este Código legisla sobre los institutos más utilizados en ese momento en
Europa entre otros:

 La compraventa.
 El transporte como auxiliar del comercio y no como una actividad
autónoma.
 Los depósitos mercantiles.
 Las letras de cambio.
 Los contratos de garantía: de fianza, la hipoteca.
 El procedimiento judicial de la quiebra.

LA LEGISLACIÓN MERCANTIL COMPLEMENTARIA

Entre 1834 y 1977, fecha del actual Código de Comercio, se generan una serie de normas entre ellas:

 En 1884 se promulga la Ley de Sociedades Anónimas, materia que no había sido correctamente legislada en el
Código Mercantil.
 En 1911 se promulga la Ley de Cheques que consigue dar un mayor dinamismo a la actividad comercial.

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En 1937 se crea la norma que permite a las Cámaras de Comercio manejar el Registro Mercantil. Norma muy criticada
porque la Cámara como órgano gremial de los comerciantes, hacía a la vez de su propio
fiscalizador.
 En 1941 se aprueba la Ley de creación de la Sociedad Limitada de
gran relevancia en el sector.

PROCESO DE CODIFICACIÓN MERCANTIL EN BOLIVIA

Se comenzó a plantear la necesidad de revisión del Código Santa Cruz para lo que se presenta en principio un
Anteproyecto que no llegó a prosperar.

En 1940 se presenta un anteproyecto por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Zapata, donde se
planteaba el cambio de nombre de Código Mercantil a Código de Comercio y se incorporan varios institutos, como el de
sociedades, cheques, títulos valores, etc. Este anteproyecto tampoco llegó a ser aprobado.

En 1962 el Presidente Víctor Paz Estenssoro crea cuatro comisiones codificadoras para la revisión de los Códigos, Civil,
Procedimiento Civil,
Penal y el Código Mercantil y en 1964 entregan los cuatro anteproyectos.

Con el golpe de Estado del Gral. René Barrientos en 1964, se paralizan los cuatro anteproyectos.

En 1971 en la presidencia de facto del General Hugo Banzer se crean las comisiones codificadoras con las siguientes
facultades:
Trabajar en los cuatro temas anteriores además del Código de
Familia.

 Se instruye a esas cinco comisiones que recopilen todo lo hecho hasta ese momento en el país y obtener
información de la legislación comparada sobre todo a nivel de Latinoamérica.

 Otra misión era la de coordinar en los capítulos pertinentes con las comisiones del Código Civil y la del Código
Mercantil, para
compatibilizar los capítulos semejantes, por ejemplo contratos.

 Se encarga también hacer las consultas pertinentes con las


organizaciones sectoriales económicas vinculadas con la legislación mercantil, como la Cámara de Comercio, la
Cámara de Industria, la
Asociación de Bancos ASOBAN, la Asociación Boliviana de

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Aseguradores ABA, de la Cámara de la Construcción,, etc.

En 1972 estas comisiones entregan sus trabajos y se promulgan el Código Civil y el Código Penal para entrar en vigencia en
agosto de 1973. No sucediendo lo mismo con el Código de Comercio porque las organizaciones económicas relacionadas
con la materia, plantearon la necesidad de armonizar el Código de Comercio debiendo contemplar capítulos como el Seguro
y la Banca y en 1973, mediante un Decreto, se conforma una
comisión codificadora del Código de Comercio, otorgándole un plazo de 120 días para su revisión y armonización.

En 1975 entrega la comisión el Código reformulado, con numerosos cambios del texto original y es entregado al Presidente
en julio de ese mismo año.
Transcurre el tiempo sin que se promulgue este nuevo Código por los intereses que había por los temas que regulaba
como el Seguro y la Banca, dos sectores de mucha relevancia en la economía nacional y que eran afectados por este
Código. El seguro no tenía una legislación apropiada y la
banca se estaba rigiendo por la Ley de Bancos de 1928, con muchas
deficiencias legislativas sobre todo en materia de contratos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUAL LEGISLACIÓN COMERCIAL

Las características de este cuerpo legal mercantil vigente son:

1. Desde el punto de vista doctrinal el código vigente pasa a tener un carácter objetivista legislando sobre la
estructura contractual buscando la naturaleza y los fines de la relación contractual, contrariamente a la
característica del código anterior que era
subjetivista legislando para el comerciante.

2. Elimina el Fuero Mercantil pasando a resolverse la Litis mercantil en


la justicia ordinaria.

El nuevo Código incorpora nuevos institutos como:

a) Los contratos bancarios.

b) El contrato de hospedaje.

c) El capítulo de Sociedades, ya que el Código Santa Cruz sólo legisló sobre tres formas de sociedades la colectiva,
comanditarias y de una

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forma superficial las sociedades anónimas, razón por la cual se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas en
1884.
d) Los contratos de seguros privados, con un amplio desarrollo.

e) En el capítulo de procedimiento, se incorpora el procedimiento de Concurso Preventivo, como procedimiento


judicial que permite al comerciante en situaciones de iliquidez, buscar un acuerdo con sus acreedores que le
permita la reducción de intereses, la ampliación de plazos de amortización etc.

f) También se amplió la legislación de títulos de cambio de una manera muy elemental, legisla sobre valores, la
anterior legislación sólo legisló sobre las letras incorporando el nuevo Código las acciones, las letras
hipotecarias, las cartas de porte etc.

g) Se legisla también sobre la Bolsa de Valores que permite la negociación y transacción de títulos valores.

h) Se crean también mecanismos de fiscalización, que evita que esta sea a la vez juez y parte, con independencia
institucional.

i) Se crea la Dirección de Sociedades por Acciones, que como institución tiene a su cargo además del control de
la actividad mercantil, también tiene la facultad de autorizar la creación de sociedades anónimas que se
dedican a la banca, el comercio, la industria, el seguro, el transporte etc., actividad otorgada hoy en
concesión a FUNDEMPRESA.

Algunos mecanismos de fiscalización sectoriales como la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros y la


Superintendencia de Bancos, que ya existían antes de la aprobación del Código pero que a partir de entonces toman
una gran relevancia.

LEGISLACIÓN COMERCIAL COMPLEMENTARIA

Se aprueban entre otras las siguientes leyes que complementan al Código de Comercio:

 La Ley Complementaria del Registro de Comercio de 15 de diciembre de 1977, que desarrolla la estructura
técnica administrativa del comercio.

 La Ley de Entidades Aseguradoras de 15 de diciembre de 1977.

 La Ley de Bancos.

 La Ley de Capitalización.

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 La Ley del Mercado de Valores.

 La Ley de Seguros. N° 1883.

 La Ley de Seguros de Fianzas

 La Ley de Servicios Financieros.

 La Ley de Inversiones.

Los proyectos de Ley de Seguros, del Mercado de Valores que pretenden adecuar la economía a la nueva CPE. Y que se
encuentran en plena
discusión.

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TEMA 4
FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

1. CONCEPTO Y CLASES DE FUENTES

En sentido rigurosamente técnico, las fuentes jurídicas son aquellos medios de que se vale el Derecho objetivo para
manifestarse exteriormente. Estas fuentes son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Fundamentalmente, el Derecho comercial se manifiesta a través de la ley y de los usos de comercio. Ambos son fuentes
indiscutidas del Derecho
Comercial.

 El Artículo 1 del Código de Comercio, dice que el Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas
de la actividad comercial.

 En los casos no regulados expresamente, se aplicarán por analogía las normas de éste Código y, en su defecto,
las del Código Civil.

 Aunque no hace referencia expresa a los usos de comercio observados generalmente en cada plaza como lo
hacen otras
legislaciones, se deben tener como fuente por la importancia que
tienen en el comercio los mismos.

Pero, al lado de esas fuentes legalmente reconocidas, existen otras formas de manifestación cuyo carácter o condición
de fuente de Derecho es discutida. Entre estas fuentes discutidas ocupan lugar destacado la
jurisprudencia y las condiciones generales de los contratos mercantiles.

2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES

Si ordenamos jerárquicamente las fuentes, la Ley tiene primacía sobre el uso, y cuando no exista ni ley ni uso
especialmente aplicable al caso concreto entrarían en juego los principios generales del derecho y las reglas del
Derecho común o civil.

Las reglas civiles no constituyen una manifestación de Derecho Comercial, o sólo se aplicarán a los actos de comercio
con carácter subsidiario y
supletorio y en su defecto de normas mercantiles legales o
consuetudinarias. Las normas mercantiles prevalecen sobre las civiles en la regulación de los conflictos de carácter
comercial.

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3. LA LEY MERCANTIL

La ley es una norma escrita de carácter general y rango superior emanada del poder soberano del Estado. La palabra ley
en este caso la utilizamos en el sentido lato, comprensivo de todas las disposiciones emanadas del poder estatal que
integran el ordenamiento jurídico-comercial, cualquiera que sea su rango o categoría (leyes, decretos o reglamentos).

La ley comercial no ofrece caracteres especiales que le atribuyan una fisonomía peculiar y distinta de las demás leyes.
Es la índole misma de las materias por ella reguladas (materia comercial) la que confiere a una ley la consideración de
ley mercantil.

Es frecuente, sin embargo, asignar a la ley mercantil un carácter predominantemente dispositivo (en el sentido de ley
que sólo rige en
defecto de pacto en contrario);

Pero en la actualidad ese carácter va desapareciendo al acentuarse en las leyes mercantiles más recientes la nota
imperativa, como normas que han de ser necesariamente observadas sin que pueda prevalecer contra ellas la voluntad
privada de quienes intervengan en el acto o contrato que la ley regule.

Ejemplo claro de esta tendencia son las leyes vigentes que regulan las sociedades anónimas y de las sociedades de
responsabilidad limitada.

Las leyes mercantiles, son de ámbito y carácter estatal. (Competencias


Privativas).

4. EL CÓDIGO DE COMERCIO

La ley mercantil fundamental es el Código de Comercio de 1977 que


sustituyó al anterior Código Santa Cruz. Se compone de un Título Preliminar y cuatro libros con 1693 artículos y cinco
disposiciones transitorias.

El Título Preliminar trata de las “Disposiciones Generales”; el Libro Primero


“De los Comerciantes y sus obligaciones”; el Libro Segundo “De los Bienes Mercantiles, Mercado de Valores y Otros”; el
Libro Tercero “De Los Contratos y Obligaciones Comerciales”; el Libro Cuarto “Procedimientos
Especiales”.

Al contrario del Código Santa Cruz que fue una copia del Código español redactado por Sainz de Andino, el vigente es
resultado de un lento proceso de reforma de aquel primer Código, prolongándose a lo largo de varios años de trabajo.

5. LOS USOS DE COMERCIO

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Son normas de Derecho objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los comerciantes en sus
negocios.

Dentro del campo genérico de las normas consuetudinarias, los usos de comercio entran en la categoría especial de
usos de los negocios o usos del tráfico, nacidos en el seno mismo de la contratación mercantil, bien para suplir la
ausencia de regulación legal adecuada, bien para colmar las lagunas que existan en el contenido de los contratos o bien
sencillamente, para resolver las dudas que surjan en la interpretación de éstos.

Con esto queda claro que el uso mercantil no es un uso de hecho (repetición de actos u operaciones materiales del
tráfico), sino un uso esencialmente jurídico, que cumple cualquiera de esas tres funciones con carácter de norma de
Derecho objetivo.

Históricamente, la importancia del uso ha sido superior a la de la ley.


En su origen, el Derecho mercantil fue esencialmente consuetudinario.

La insuficiencia del Derecho común obliga a los comerciantes a buscar una regulación adecuada al comercio en usos
nacidos al margen de la ley común, que sólo con el predominio del poder legislativo en el Estado Moderno pasan a
ocupar un rango inmediatamente inferior al de esa fuente de
Derecho escrito.

6. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Son aquellos postulados informadores del ordenamiento mercantil que se inducen de las normas positivas integrantes
del mismo.

Tienen la consideración legal de fuente subsidiaria, ya que sólo entrarán en juego en defecto de ley o de costumbre.

De ahí su escasa aplicabilidad dentro de un sistema como el mercantil, de base codificada, que dispone de un conjunto
complejo de leyes coherentes y sistemáticas.

7. LA JURISPRUDENCIA

Entre las denominadas fuentes discutidas ha venido ocupando lugar


destacado la jurisprudencia (decisiones del Tribunal Supremo).

Aun reconociendo el valor con la repetición uniforme de un mismo criterio en diferentes fallos, la mayor parte de la
doctrina científica ha venido negando a estas decisiones valor de fuente de Derecho, por estimar que esas decisiones no
crean Derecho y no vinculan fuera del caso concreto en que han sido dictadas.

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Sin perjuicio de reconocer el valor efectivo que tienen las resoluciones del más alto tribunal, que además de imponerse
imperiosamente a los tribunales inferiores, e incluso con fuerza moral al propio Tribunal que las establece,
indirectamente alcanzan en su eficacia un ámbito de generalidad casi igual al de las fuentes normales (ley y costumbre).

TEMA Nº 5
EMPRESARIO, EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL

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1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Determinar las nociones de empresario, empresa y establecimiento, que sirven de base a nuestra concepción del
Derecho Mercantil, es tarea
primaria y fundamental.

Pero esta no es una tarea fácil, porque nuestro derecho positivo ofrece escasos puntos de referencia o apoyo; y porque
en la ley, en la
jurisprudencia y en la práctica, no siempre se utiliza con precisión el término “empresa”, y se ha descuidado, además la
elaboración precisa de las nociones de empresario y de “establecimiento”, “casa”, “industria” o
“negocio” mercantil, que juegan un papel muy importante.

Todo esto obliga a estudiar con toda la claridad que sea posible esas nociones, que, en definitiva, se proyectan sobre
tres elementos distintos, pero concurrentes en una realidad económico-jurídica, integrada por:

a) La personalidad del empresario;

b) Por la actividad que éste despliega (por sí o valiéndose de personas


auxiliares) y;

c) Por los medios instrumentales utilizados al servicio de esa actividad.

2. CORRELACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE EMPRESARIO Y DE EMPRESA

Empresario es la persona que ejercita una empresa; y empresa es un especial modo de desarrollar, dentro del mercado,
una actividad económica
cualificada.

Uno y otro concepto son correlativos: que, salvo supuestos excepcionales, no puede existir empresario sin empresa, es
decir, sin desarrollar efectivamente esa actividad económica cualificada, ni empresa sin sujeto
que la ejercite y desarrolle.

La unión de ambos conceptos es tan íntima y natural, que en el lenguaje comercial, en la práctica de los negocios, en la
jurisprudencia, en la doctrina, e incluso en las leyes, es frecuente el empleo del término
“empresa” para distinguir “al empresario”.

La explicación de esta tendencia hay que buscarla en el hecho de que el empresario personaliza a su empresa y el
derecho pone su acento y su atención preferente más sobre el sujeto actor que asume las consecuencias jurídicas del
tráfico que realiza, que sobre el modo o forma en que se

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desarrolla esa actividad o tráfico.

De ahí que el concepto y la figura del empresario se convierta en el concepto ordenador central, en torno al cual giran
los demás conceptos e instituciones jurídico-mercantiles; y, de ahí también que el derecho mercantil no sea más que el
derecho del empresario y de su actividad en el mercado.

3. CONCEPTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO

Toda empresa necesita un sujeto que organice y ejercite la actividad económica organizada de la empresa, ese sujeto es
el empresario: persona física o jurídica que por sí o por medio de delegados ejercita y desarrolla en
nombre propio una actividad en el mercado constitutiva de empresa, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y
derechos nacidos de esa actividad.

El concepto jurídico de empresario difiere del concepto económico, que le identifica con la persona que directamente y
por sí misma asocia, combina y coordina los diferentes factores de la producción, interponiéndose entre ellos para
ajustar el proceso productivo al plan previsto de antemano.

El derecho, por el contrario, no exige en el empresario un despliegue de actividad directa y personal, le basta que la
actividad empresarial se ejercite en su nombre, aunque de hecho venga desarrollada por personas delegadas. De ahí
que puedan tener la condición de empresario, los menores, los incapacitados, los ausentes, etc.

Por otro lado, la exigencia de que la actividad empresarial se ejercite en nombre propio permite separar y distinguir la
figura jurídica del empresario de aquéllas otras personas que en nombre de él (factor, administrador de sociedad,
representante legal, etc.) dirigen y organizan la actividad propia de la empresa; y, atribuir al empresario la titularidad de
cuantas relaciones jurídicas con tercero genere el ejercicio de esa actividad.

El empresario, actúe o no personalmente, es quien responde frente a tercero y quien adquiere para sí los beneficios
que la empresa produzca. No hay derechos y obligaciones de la empresa, sino obligaciones y derechos del empresario.

4. CONCEPTO JURÍDICO DE EMPRESA

Son muchos los juristas que influidos por la idea económica se refieren a la empresa como una organización de los
factores de la producción (capital y trabajo) con finalidad o propósito de lucro; o, que perciben que la empresa es un
organismo vivo y dinámico integrado por la actividad del empresario, el trabajo de los auxiliares de éste y los bienes
instrumentales necesarios para conseguir el fin específico. Pero esta concepción organicista, no satisface enteramente
las exigencias del derecho.

La doctrina mercantil más reciente, contempla desde el ángulo jurídico la totalidad del fenómeno empresa como
unidad económica orgánica y distingue entre la actividad del sujeto organizador y el conjunto de medios instrumentales
(reales o personales) por él organizados para el servicio de esa actividad, con lo que, gana carta de naturaleza la
concepción jurídica de la empresa como pura forma o modo de actividad.

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Los caracteres que distinguen el modo o forma de actividad constitutiva de empresa son los siguientes:
 La actividad habrá de ser de orden económico, en el sentido más amplio, pero también más riguroso del
término económico, que
permita distinguir la actividad empresarial de las puras actividades intelectuales.

 Actividad planificada, dirigida a conseguir la unidad de acción con arreglo a un proyecto racional.

 Actividad profesional, continuada, sistemática, con tendencia a durar y con propósito de lucro permanente,
capaz de distinguir por sí a la actividad empresarial de otras actividades económicas organizadas que no se
ejerciten profesionalmente.

 El fin perseguido por la actividad así caracterizada habrá de ser producción de bienes o servicios o el cambio
de los mismos en el mercado, y no el goce o consumo directo por el productor o su
familia.

 Esa finalidad explica y justifica que el derecho se ocupe de regular la actividad empresarial, velando por los
intereses generales de la economía, por los intereses de los terceros ligados al funcionamiento normal de la
empresa y por los intereses de los consumidores y
usuarios.

 Las anteriores consideraciones permiten calificar de empresa, en el sentido jurídico mercantil, el ejercicio
profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o
servicios.
 Concepto suficientemente amplio para comprender, tanto a la gran empresa desarrollada con poderosos
medios instrumentales, como a
la minúscula empresa.

5. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

El empresario no puede desarrollar su actividad sin el auxilio instrumental de un conjunto de bienes y de servicios por él
coordinados y dispuestos del
modo más adecuado a la finalidad de la empresa, denominado
establecimiento comercial o industrial.

La empresa es un modo de actividad económica, que se diferencia del establecimiento, dado que éste es el instrumento
al servicio de esa
actividad.

La relación jurídica del empresario con el establecimiento es, por lo general, de dominio o propiedad, pero nada se
opone a que el título jurídico que le permite utilizar el establecimiento sea de arrendamiento o usufructo.

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6. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

En la composición del establecimiento entran bienes de la más variada índole según la clase y exigencia de la empresa a
que el establecimiento
sirve.

Pero sin perjuicio de la diversidad entre unos y otros establecimientos, en general suelen agrupar y coordinar bienes
muebles e inmuebles, corporales e incorporales, consumibles y no consumibles, derechos reales y de crédito, etc., y los
servicios del personal que presta su trabajo en ellos a las órdenes del empresario o de sus representantes, servicios que
también
tienen valor patrimonial.

Los elementos integrantes del establecimiento, unidos y coordinados para satisfacer una finalidad común (el servicio a
la actividad de producción o de cambio en el mercado) distinta de la que podrían satisfacer aislada e individualmente,
no pierden por ello su autonomía y pueden ser separados del establecimiento a voluntad del empresario para ser
sustituidos o no por otros, según las exigencias de la empresa a que sirven.

 De ordinario los establecimientos empiezan su vida con unos


determinados elementos y la terminan con otros distintos, porque el ejercicio de la actividad empresarial así lo
exige.

 En el establecimiento se sustituyen o renuevan las cosas y los


servicios, sin que por ello se rompa la unidad del mismo, en tanto no se produzca una disgregación o
dispersión total que destruya la
organización.

 La organización y la buena disposición de los distintos bienes


integrantes del establecimiento es lo que confiere a éste su peculiar aptitud para producir mejor, atraer al
cliente y servir con éxito a la empresa ejercitada por el empresario.

7. NATURALEZA JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO

Contemplado desde el plano económico, el establecimiento aparece como una organización de capital y trabajo para el
ejercicio de una actividad productora o de intercambio.

Para determinar la naturaleza jurídica del establecimiento se debe analizar el moderno concepto de institución.

Los establecimientos aparecen como instituciones estables y duraderas, integrantes del complejo económico nacional.

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Naturalmente, la institucionalización de los establecimientos depende del grado de organización conseguido y de la


importancia económica de los mismos; pero, en cualquier caso, el proceso de institucionalización es claramente visible
en los grandes establecimientos.

8. EL ESTABLECIMIENTO COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURIDICOS

El establecimiento, en su unidad, constituye un bien, distinto de los elementos que lo componen y susceptible de ser
objeto de negocios
jurídicos.

El establecimiento puede ser objeto de actos dispositivos como la compraventa, la donación, la dación en pago, etc., y
que puede ser arrendado, constituido en garantía real (hipoteca) o en usufructo, etc.
Algunos de estos supuestos, conviene que sean estudiados.
El arrendamiento de establecimiento mercantil está sometido a las
disposiciones generales del Código Civil. Sin embargo, es evidentemente un arrendamiento especial por la naturaleza
del objeto arrendado (conjunto orgánico de bienes y servicios, apto para desarrollar una actividad empresarial), bien
distinto del arrendamiento de cosas concretas,
contempladas y reguladas en el Código Civil.

Por esta razón, si bien las normas del Código Civil regulan el
arrendamiento, deben ser aplicadas con cierta flexibilidad o amplitud que permita su adaptación a las peculiares
exigencias de esta figura jurídica.

Se destacan, que si en todo arrendamiento es esencial que el arrendador entregue y mantenga al arrendatario en el
goce pacífico de la cosa
arrendada, en el de establecimiento mercantil las exigencias de la buena fe impiden que con posterioridad a la entrega
pueda el arrendador desplegar actividades que puedan ocasionar un desviamiento de la clientela del establecimiento
arrendado haciéndole competencia comercial.

9. ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL Y SUCURSALES

La posibilidad de que un empresario utilice varios establecimientos para el ejercicio de su empresa, es evidente. Los
diversos establecimientos radican normalmente en distintos lugares geográficos, pero nada se opone, a la existencia de
dos o más establecimientos en una misma población.

Se habla, entonces, de establecimiento principal para designar al del domicilio del empresario; los otros
establecimientos, reciben la denominación de sucursales. Unos y otros tienen la consideración de establecimientos,
cualquiera que sea la importancia económica de cada uno
de ellos.

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En definitiva, las sucursales nacen como una consecuencia necesaria de la dispersión territorial de la actividad
empresarial. A través de ellas, el empresario extiende el ámbito de su negocio más allá de los límites propios del
establecimiento principal, adquiriendo así la posibilidad de nueva
clientela.

En ocasiones, la sucursal cobra más importancia económica que el propio establecimiento principal; pero esta
circunstancia no altera su condición jurídica de establecimiento secundario o accesorio al no radicar en él la alta
dirección del negocio ni el domicilio del empresario.

TEMA Nº 6

ELEMENTOS PERSONALES DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1. LA FIGURA DEL EMPRESARIO

1. JERARQUÍA DEL EMPRESARIO

El empresario ocupa el vértice superior de la pirámide

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personal que sirve de soporte a la actividad empresarial.

No es fácil concebir a un empresario que no necesite de la ayuda o colaboración de alguna otra persona.

Aunque es cierto que el empresario necesita de


colaboradores que le permitan conseguir sus objetivos,
también es cierto que el empresario es la figura principal:

 Es la persona en cuyo nombre se despliega tanto su propia actividad empresarial como la de sus
colaboradores;

 El empresario es la persona que, sin perjuicio de posibles delegaciones, tiene máximo poder para
ordenar y decidir en cada caso;

 El empresario es la persona que asume el riesgo y ventura del negocio, y la que, en suma, empeña su
patrimonio presente y futuro en las posibles
consecuencias adversas de su empresa.

2. CLASES DE EMPRESARIOS

La figura del empresario se puede encarnar en una persona física (empresario individual) o en una persona jurídica
(empresario social).

En principio cualquier persona física, sin distinción de sexo,


que sea mayor de edad y no esté incapacitada para
gobernarse por sí misma, podrá adquirir la condición o status de empresario individual, desarrollando en el mercado
una actividad empresarial.

Nuestra Constitución reconoce la libertar de empresa.


También en principio es libre la creación de empresarios sociales, constituyendo al efecto sociedades mercantiles para
intervenir en el mercado.

En lo que respecta a los entes públicos, nuestra legislación autoriza el desarrollo de la iniciativa pública en la actividad
económica, legitimando de esta forma asumir actividades empresariales por parte de empresas estatales.

 La CPE así lo autoriza y,

 La Ley de la Empresa Pública de 26 de diciembre de 2013 contempla toda una regulación de las empresas

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públicas y dentro de su tipología las clasifica en:

Las empresas públicas de carácter estratégico o social


tendrán la siguiente tipología:

 Empresa Estatal.

 Empresa Estatal Mixta.

 Empresa Mixta.

 Empresa Estatal Intergubernamental.


Lo normal es que la participación del Estado en el mercado
se realice por medio de Sociedades instrumentales
constituidas con capitales públicos.

Pero en este caso no serán los entes públicos quienes adquieran la condición de empresario, sino las sociedades por
ellos constituidas, que, aunque en la práctica jurídicoeconómico se conozcan como empresas públicas, en lo que afecta
a su constitución y funcionamiento jurídico están sometidas a la legislación reguladora de la sociedad anónima,
y, en su relación con terceros, a las normas del
ordenamiento jurídico privado, civil o mercantil.

Sin perjuicio de que la norma de su creación pueda prever otra cosa.

Salvo excepciones establecidas por la ley, unos y otros empresarios, los individuales y los sociales, en las relaciones con
terceros, derivadas del ejercicio de su actividad empresarial, están sometidos al mismo régimen legal.

3. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO

En el ejercicio de la actividad empresarial, tanto los empresarios individuales como los sociales quedan
sometidos al sistema de responsabilidades (contractual y extra-contractual):

a) Responden del incumplimiento de sus obligaciones contractuales por dolo, negligencia o morosidad;

b) Fuera del campo contractual vienen obligados a


reparar el daño causado a otro por acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia;

c) Extendiéndose esta responsabilidad tanto a los actos propios como a los perjuicios causados por sus
dependientes en el servicio de los ramos en que los

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tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

Este sistema de responsabilidad, basado en el presupuesto de la culpa o negligencia, en la actualidad se está


perdiendo.

Modernamente, por razones de índole social, el principio tradicional de la responsabilidad culposa tiende a ser
sustituido en determinados sectores de la actividad
empresarial por el de la responsabilidad objetiva.

COLABORADORES DEL EMPRESARIO

1. DISTINTOS TIPOS DE COLABORACIÓN

En el ejercicio y desarrollo de la empresa, cualesquiera que sean las ambiciones y dimensiones de ésta, el empresario
necesita valerse del concurso de otras personas que le
ayuden a conseguir los fines previstos.

Unas veces la colaboración se presta por personas que desempeñan su función en el propio establecimiento, en virtud
de un contrato que, a cambio de una retribución, les somete a la dependencia directa o indirecta del empresario de un
modo permanente y estable.

Ellas integran el llamado personal del establecimiento, y constituyen, los auténticos colaboradores o auxiliares
subordinados del empresario.

Pero otras veces la colaboración viene de personas no integradas en el establecimiento que, sin relación de
dependencia jurídica (A) con el empresario, le auxilian esporádica y eventualmente a cambio también de una
remuneración convenida (Comisión).

Estos son los llamados colaboradores autónomos, entre los que figuran los mediadores, los comisionistas, los agentes,
etc.; todos los cuales presentan la característica de ser también empresarios, cuya actividad consiste precisamente en
prestar servicios retribuidos a otros empresarios.

2. NATURALEZA DE LA RELACIÓN ENTRE EMPRESARIO


Y AUXILIAR

Hay algunas legislaciones que regulan a los auxiliares


calificándoles de mandatarios pero en realidad el auxiliar es representante no mandatario, porque el mandato no
podría
explicar:

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 Ni las notas de permanencia y subordinación peculiares


del auxiliar

 Ni el carácter esencialmente retribuido de su función, ni que ésta vaya dirigida a participar en la producción o
en el cambio de bienes o servicios.

 La explicación viene, por el contrario, por la vía del contrato de trabajo. El auxiliar está ligado al empresario
por un vínculo jurídico de carácter laboral.

3. EL FACTOR

El factor es un apoderado general, colocado al frente de un establecimiento para realizar en nombre y por cuenta del
empresario el tráfico o giro propio de aquél, administrando dirigiendo y contratando sobre las cosas concernientes a
dicho establecimiento.

El factor debe tener capacidad para obligarse y poder de la persona por cuya cuenta ha de hacer el tráfico y que le
imponga la obligación de expresar la relación de
apoderamiento en cuantos documentos suscriba al contratar a nombre del empresario.

Actuando de esta forma, recaerán sobre el empresario todas las obligaciones que contraiga el factor, como
consecuencia inexcusable de la representación conferida.

4. ÁMBITO DE SU APODERAMIENTO

El factor habrá de estar dotado de un poder general para actuar en el giro o tráfico del establecimiento en que preste
sus servicios, pero no necesariamente de un poder general para desarrollar toda clase de actividades mercantiles.

El poder, como todo hecho relevante, deberá inscribirse en el Registro Mercantil.

Dentro de ese ámbito general el poder del factor normalmente admite limitaciones impuestas por el empresario al
otorgarlo. Es normal que el gerente de un establecimiento por cuenta ajena, esté autorizado para administrarlo,
dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él con más o menos facultades, según haya tenido por conveniente
el propietario.

Por lo tanto, habrá que admitir la posibilidad de que el empresario limite el poder general del factor, sin perjuicio de
que el poder siga siendo general; porque poder general no quiere decir poder ilimitado, sino poder extensivo a la
generalidad de las operaciones propias del ejercicio de la empresa.

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Aun contando con la colaboración de un factor, el empresario puede reservar para sí la realización de determinadas
operaciones que por su importancia o por otras razones no considere conveniente delegar en nadie, con tal de que esas
reservas no desnaturalicen la figura del factor, que siempre deberá estar dotado de aquellas facultades necesarias para
desarrollar el tráfico del establecimiento.

5. ACTUACIÓN DEL FACTOR EN NOMBRE PROPIO

Si el factor contrata en nombre propio y no en nombre del principal o empresario se obligará directamente con la
persona con quien hubiese celebrado el contrato.

Pero para el caso de que el negocio u operación se hubiera realizado por cuenta del principal, se suele facultar al otro
contratante para dirigir su acción contra el factor o contra aquél.

6. DEBERES DEL FACTOR

Todos los colaboradores representantes del empresario, y entre ellos el factor, tienen la obligación fundamental de
realizar las funciones comerciales que tengan encomendadas con la diligencia de un buen comerciante, haciéndoles
responsables frente al principal, de cualquier perjuicio que causen a sus intereses por haber procedido con “malicia,
negligencia o infracción de las órdenes o instrucciones que hubieren recibido”.
Pero aparte de esa obligación, el factor tiene otras de
carácter prohibitivo:

a) La de no hacer concurrencia al principal realizando por cuenta propia operaciones del mismo género de las que
constituyan el giro del establecimiento, a menos que esté expresamente autorizado para ello;

b) El incumplimiento de esa prohibición se sanciona en algunas legislaciones dejando a favor del principal los
beneficios que la operación produzca y las pérdidas a cargo del factor.

c) El no delegar a otro sin consentimiento del principal del encargado de recibir; si contravinieran esta
prohibición,
responderán directamente los auxiliares de las
gestiones del sustituto y de las obligaciones contraídas por éste.

7. DURACIÓN DEL PODER

El factor es un colaborador estable del empresario o


principal cuyo apoderamiento dura en tanto no sea revocado. Incluso subsiste en caso de fallecimiento del principal
como excepción al principio general civil de que el mandato termina con la muerte del mandante.

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La revocación del poder tiene que ser expresa, y para que surta efecto en las relaciones del factor con el principal habrá
de ser puesta por éste en conocimiento de aquél.

Respecto de terceros, los efectos de la revocación comenzarán cuando haya sido inscrita en el Registro.

TEMA Nº 7

LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

1. EL FIN DE LA CONTABILIDAD

El ejercicio de una empresa como actividad organizada y planificada que persigue la obtención de una ganancia
racionalmente calculada, nunca podría conseguir ese resultado sin que el empresario lleve una contabilidad escrita que
le dé a conocer, día a día, la marcha de las operaciones, la situación de los negocios y el rendimiento de los mismos.

Sin una contabilidad regular, que en cierto modo permita prever los futuros resultados de la actividad comercial, no es
posible dar pasos seguros en el terreno de los negocios.

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El empleo de la contabilidad, como instrumento auxiliar fundamental del comercio, ha sido inicialmente por razones
puramente económicas o técnicas, y sólo más tarde recoge el Derecho, por razones de interés
general, lo que ya era uso o práctica constante en el comercio.

¿Cuáles fueron las razones que condujeron a declarar obligatoria la contabilización diaria de las operaciones
mercantiles y a regular esta materia con normas jurídicas de carácter necesario?

Las razones son las siguientes:

 Por un lado, está el interés de los acreedores del empresario en contar con la garantía de una administración
ordenada;

 Por otro lado, el interés del propio Estado que quiere conocer por razones económicas y fiscales la marcha de
las empresas y los
resultados de su actividad;

 Por último, exigencias de orden público para que en el supuesto de quiebra se pueda reconstruir la integridad
del patrimonio del quebrado.

2. EL DOBLE ASPECTO DE LA CONTABILIDAD

El estudio de la contabilidad desde el punto de vista jurídico, obliga a considerarla en dos aspectos distintos: formal y
material.

En el aspecto formal interesa exponer la forma en que se deben representar externamente los acontecimientos del
tráfico que el empresario realiza y sus consecuencias de orden patrimonial.

Es por lo tanto un aspecto que mira más al lado obligacional de la contabilidad y se limita a determinar qué libros se
habrán de llevar, cómo han de ser llevados y el valor que tienen sus asientos a efectos de prueba.

El aspecto material de la contabilidad lleva, por el contrario, a determinar los presupuestos ordenadores del modo en
que ha de ser establecido el resultado económico próspero o adverso de cada ejercicio económico de la empresa.

En otros términos, este aspecto de la contabilidad mira a la ordenación


jurídica de las cuentas y del balance empresarial.

3. LA CONTABILIDAD EN SENTIDO FORMAL: LIBROS OBLIGATORIOS

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Y POTESTATIVOS

El Código ordena a todo empresario (individual o social) llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad
mercantil, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de
balances e inventarios.

LOS LIBROS QUE EL COMERCIANTE DEBE LLEVAR OBLIGATORIAMENTE


SON:

1. El libro diario;
2. El libro Mayor;
3. El libro de Inventarios y balances.

Es habitual que en las sociedades mercantiles se exija también un libro de


Actas, en los que constarán todos los acuerdos tomados por las Juntas Generales ordinaria y extraordinaria y los demás
órganos colegiados de la sociedad, libro de registro de accionistas etc. La Ley podría exigir llevar otros libros
específicamente.

1° El libro de Inventarios y Cuantas Anuales

Se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa, y trimestralmente, al menos, se transcribirán en él, con sumas y
saldos, los balances de comprobación.

Este libro deberá recoger también anualmente el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales.

2º El libro Diario

El libro diario habrá de registrar día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa, de tal modo que
cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de las
operaciones y sus importes.

3° El libro Mayor

Del libro diario se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o
acreedores de cada una de las cuentas afectadas con la operación.

Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes,
siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares. En este caso se considerarán parte integrante del
diario.

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Además de estos libros los empresarios podrán llevar otros libros o registros que estimen convenientes, según el
sistema de contabilidad que adopten o la naturaleza de la actividad que desarrollen.

4. VALOR JURÍDICO DE LOS ASIENTOS CONTABLES

La transcripción de las operaciones mercantiles en un conjunto de cuentas conforme a una técnica más o menos
complicada no es un hecho de carácter puramente aritmético, enteramente extraño al mundo del derecho. Puede
generar, por el contrario, determinadas consecuencias de orden jurídico.

Las cuentas llevan en ocasiones, a través de un proceso de liquidación, a resultados (saldos) jurídicamente eficaces para
los interesados en ellas. Así:

i) la determinación contable del saldo al tiempo de cerrar una cuenta corriente le hace exigible por el
acreedor;

ii) la cuenta de pérdidas y ganancias de fin de ejercicio de una


sociedad determina o fija el límite del derecho de los socios a la
ganancia;

iii) el balance determina y controla otras veces la amplitud, extensión o límite del derecho de reembolso de
las acciones del socio que se
separa de la sociedad.

Las cuentas no son, pues, simple aritmética: producen ciertos efectos de orden jurídico, explicables por el hecho mismo
de que es la propia ley la que obliga a la empresa a fijar su situación económica contabilizando los resultados de sus
operaciones en atención a los intereses jurídicamente protegibles de los terceros.

Una cosa es que los asientos contables no sean por sí fuente de


obligaciones y otra que no produzcan ningún efecto o consecuencia jurídica de otro orden.

5. EFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS.

El valor probatorio de los libros y demás documentos contables, normalmente se deja a ser apreciado por los Tribunales
conforme a las reglas generales del Derecho.

Los asientos, registros y papeles privados únicamente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aquello que
conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en la parte que le
perjudiquen.

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La utilización en juicio de la prueba de libros se hace mediante la comunicación o la exhibición de los mismos.

La comunicación implica un reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos del giro de la
empresa que por su misma amplitud sólo puede ser decretada por el juez en casos como:

i) sucesión universal; ii) suspensión de


pagos; iii) quiebras; iv) liquidaciones de
sociedades o entidades mercantiles;
v) y, cuando los socios lo los representantes legales de los
trabajadores tengan derecho a su examen directo.

La exhibición, por el contrario, es un reconocimiento parcial de libros y documentos que podrá decretarse cuando la
persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición y deberá
contraerse exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.

En todo caso el reconocimiento, general o parcial, de los libros y documentos se hará en el establecimiento del
empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione.

6. CONTABILIDAD EN SENTIDO MATERIAL: LAS CUENTAS ANUALES.

La ley impone la redacción de las cuentas anuales como medio de


establecer periódicamente los beneficios o pérdidas experimentadas en el ejercicio de la empresa.

Al cierre del ejercicio el empresario deberá formular las cuentas anuales de


su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria. Estos documentos forman una unidad.

Las cuentas deberán redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

7. BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA

El balance es un cuadro o representación gráfica y comparativa de los saldos de las diferentes cuentas del activo y del
pasivo, que resume toda la contabilidad del ejercicio y determina la existencia de pérdidas o ganancias.

Comprenderá, con la debida separación, los bienes y derechos que


constituyen el activo de la empresa y las obligaciones que forman el pasivo de la misma.

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8. PRINCIPIOS CONTABLES DE VALORACIÓN

La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales deberá realizarse
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados y recoge en particular las
siguientes reglas o principios:

a) Se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento.


b) No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.
c) Se seguirá el principio de prudencia valorativa. (castigos)
d) Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo,
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
e) Se valorarán separadamente los elementos integrantes de las distintas
partidas del activo y del pasivo.
f) Los elementos del inmovilizado y del circulante se contabilizarán por
el precio de adquisición, o por el coste de la producción.

En casos excepcionales se podrá admitir la no aplicación de esos principios explicando en la memoria los motivos y la
influencia que pueda tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.

La contabilidad de las empresas se desarrollará aplicando obligatoriamente los principios contables de:

i) prudencia; ii) de empresa en funcionamiento; iii)


de registro; iv) de precio de adquisición;
v) de devengo;
vi) de correlación de ingresos y gastos.

TEMA 8
ACTOS DE COMERCIO Y CAPACIDAD DE EJERCER EL COMERCIO

1. CONCEPTO DE ACTO DE COMERCIO

Los actos de comercio tienen su origen en los actos jurídicos, que son la manifestación de voluntad que crea,
modifica o extingue relaciones de contenido patrimonial.

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El acto de comercio es la expresión de voluntad para crear, modificar o extinguir relaciones patrimoniales que
se refieren a las actividades de circulación de bienes u ofrecimiento de servicios.
Todo lo que está vinculado a la circulación de bienes, por ejemplo vender o comprar, está dentro del ámbito
de los actos de comercio, o sea que lo sustancial de los actos de comercio, es que sea relación, ese acto de
voluntad se refiere a la circulación de bienes o a la utilización de servicios.
Existe un ingrediente esencial, que tipifica un acto como acto de comercio, y es que una de las partes este
calificada como comerciante, por ejemplo: si un individuo decide vender un libro a otro, no existe acto de
comercio, existirá acto de comercio cuando el individuo compre el libro de una librería.
Lo que califica como comerciante a una persona, es la entrega de la Matrícula de Comerciante, que
acredita a la persona natural o jurídica de tal calidad. Los actos de comercio entonces, son todas las
relaciones jurídicas referidas a la circulación de bienes y al ofrecimiento de utilización de servicios.
Los actos de comercio son todos los actos o hechos aptos para crear, conservar, transferir, modificar o
extinguir derechos u obligaciones mercantiles.
2. SISTEMAS LEGISLATIVOS DE LOS ACTOS DE COMERCIO

La doctrina y la legislación comparada reconocen tres sistemas a saber:

 A. SISTEMAS DE DEFINICIÓN
Bajo este sistema, en las legislaciones, como el código Mercantil Santa Cruz, se definen todos los
institutos jurídicos comerciales y las entidades mercantiles.
Este sistema tiene una serie delimitaciones, las más importantes es que en la legislación no se
encuentren comprendidos diferentes institutos comerciales que emergieron con posterioridad a la
puesta en vigencia de la norma.
Como este sistema de definiciones se delimita los institutos jurídicos, los que no son modificados
oportunamente en función a la jurisprudencia el desarrollo doctrinal y los usos comerciales

 B. SISTEMAS DE ENUNCIACIÓN
Este sistema es el aplicado por el actual Código de Comercio Boliviano. Con el sistema de
enunciación, los institutos jurídicos no son definidos, son enunciados nominalmente o enumerados.
Este sistema reconoce dos modalidades; el amplio y el limitativo:
oEl amplio.- no se define al acto de comercio, se enuncian los actos que pueden tener tal
calidad, sin delimitarlos.
oEl limitativo.- limita el acto de comercio a la actividad que se encuentre
expresamente definida en la ley y no acepta que existan otras actividades que posean esta
connotación mercantil.

 C. SISTEMAS DE LA ANALOGÍA
Bajo este sistema los actos de comercio son los que se encuentran previstos en la legislación
comercial y los que determine el juez, teniendo en cuenta que esta es la vía utilizada para la
actualización de la legislación comercial

CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE COMERCIO


Existen tres categorías de los actos de comercio:

 A. LOS ACTOS DE COMERECIO POR SU NATURALEZA


Son enumerados por el Código de Comercio, que sirven para definir al comerciante, y no son tales si
no los realiza un comerciante. Dentro de estos se encuentran los siguientes:

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o Compra de bienes muebles para su reventa o Empresas de producción


de mercaderías o servicios o Empresas de manufacturas o Empresas de
transporte o Establecimientos de espectáculos públicos o Operaciones de
cambio bancarias

 B. LOS ACTOS DE COMERCIO OBJETIVOS


Están siempre sometidos a las reglas del Derecho Comercial, aun en el caso de que sean
ejecutados por alguien no comerciante, por ejemplo la letra de cambio, cheques, etc.
Son poco numerosos y su lista es discutida
 C. LOS ACTOS DE COMERCIO POR CONEXIÓN O

ACCESORIEDAD
Son los otros actos, diversos delos que forma parte de las dos primeras categorías, que realizan los
comerciantes por las necesidades de si comercio. En principio, además, la ley presupone comercial
todo acto realizado por comerciantes

4 LOS ACTOS DE COMERCIO EN EL CODIGO DE COMERCIO


 El Art. 6, Enuncia Todos los Actos
 El Art. 7, Actos Comerciales por Conexión
 El Art, 8 Actos que No son de Comercio
 El Art, 9 Actos Mixtos
Los actos de comercio, se encuentran de manera no limitativa en el artículo 6 del Código de Comercio y en el
artículo 7 se enuncian los actos comerciales por conexión, que son realizados por los comerciantes en
conexión con sus actividades comerciales y son ejecutados por cualquier persona cuando tengan por objeto
el cumplimiento de las obligaciones comerciales.
Art. 6o. (ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO). Son actos y operaciones de comercio, entre otros:
1) La compra de mercaderías o bienes muebles destinados a su venta en el mismo estado o después
de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta;
2) La adquisición o alquiler de maquinaria en general o implementos para alquilarlos o subalquilar y el
alquiler o subalquiler de los mismos;
3) La compra venta de una empresa mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de
acciones, cuotas o partes de interés del fondo social; 4) La recepción de dinero en préstamo o mutuo con
garantía o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a interés y los préstamos subsiguientes, así como dar
habitualmente préstamos de dinero a interés;
5) La compra o permuta de títulos-valores públicos o privados, con el ánimo de negociarlos y el giro,
otorgamiento, aceptación o negociación de los mismos; 6) Las operaciones de bolsa, de rematadores, el
corretaje, las comisiones y la representación o agencias de firmas nacionales o extranjeras;
7) Las fianzas, avales y otras garantías otorgadas en actos y operaciones mercantiles;
A PARTIR DEL PARÁGRAFO OCTAVO HACE REFERENCIA A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
8) La actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la oferta y la demanda
publica de recursos financieros, así como las operaciones y servicios de intermediación de las mismas, y
el cambio de monedas; 9) La actividad empresarial de entidades de seguros a prima o mutuos, sobre
daños patrimoniales y personas.

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10) La actividad industrial dedicada a la fabricación de bienes mediante la transformación de materias


primas, adquiridas o de propia producción; 11) La actividad empresarial de transporte de personas o cosas
a título oneroso, cualquiera sea la vía o medio utilizado; así como la del ramo de comunicaciones; 12) La
actividad empresarial de depósito de mercaderías y bienes, así como de suministros;
13) La actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos
públicos y otros establecimientos semejantes; 14) La actividad empresarial de publicación de periódicos,
editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticias, informaciones y propaganda; 15) La
actividad empresarial de sanatorios, clínicas, farmacias y otras similares, incluyendo las funerarias;
16) La actividad empresarial de construcciones y edificaciones en general comprendiendo las dedicadas
a montajes, instalaciones y otros;
17) La actividad empresarial dedicada a la industria extractiva, así como al aprovechamiento y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables: 18) La actividad empresarial de promoción de
negocios o de su administración; 19) Las empresas privadas dé educación y enseñanza organizadas con
fines de
lucro;
20) Las actividades bancarias;
21) Los demás actos y contratos regulados por este Código. (Código de Comercio:
vigente desde el 1º de enero de 1978)
Art. 7o. (ACTOS COMERCIALES POR CONEXION). Asimismo, quedan sujetos a este Código los actos
realizados por los comerciantes en conexión con sus actividades comerciales y los ejecutados por cualquier
persona cuando tengan por objeto el cumplimiento de obligaciones comerciales.
LOS ACTOS NO COMERCIALES se encuentras previstos en el Art. 8. El acto no es comercial en la, medida
en que no exista una organización empresarial.
Art. 8o. (ACTOS NO COMERCIALES). No son actos comerciales: 1) La producción y negociación que hacen
directamente los agricultores, ganaderos, avicultores y otros similares de los frutos y productos de sus
cosechas, ganados, aves y otros, a menos que tal producción y negociación constituya, por sí misma, una
actividad empresarial.
2) La prestación directa de servicios por los profesionales, así como la creación científica o artística y su
enajenación por su autor;
3) Los trabajos u oficios manuales o de servicio de los artesanos, obreros y otros, establecidos sin
condición de empresarios y cuya subsistencia depende del producto de aquéllos;
4) Las pensiones familiares atendidas personalmente por su propietario, cuando éste realice esa
actividad como un medio de subsistencia;
5) La adquisición de frutos, mercaderías y otros bienes con destino al consumo o uso del adquirente o el
ofrecimiento ocasional de cualquier excedente, y 6) La adquisición y disposición de bienes inmuebles, salvo
la ejercida por empresas dedicadas habitualmente a ese giro.
LOS ACTOS COMERCIALES MIXTOS, emergentes de la relación jurídica entre un comerciante y un
particular, se rigen por el Código de Comercio y está regulado en el artículo 9 del C.c.
Art. 9o. (ACTOS MERCANTILES MIXTOS). Si el acto es comercial para una de las partes, se rige también
por las disposiciones de este Código. (Arts. 424 a 442 Código de Comercio).
Art. 424.- (CARACTERISTICAS) Son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado,
prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y
el capital privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o la
implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Art. 442.-
(TRIBUTACION). Este tipo de sociedad queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a todas
las disposiciones que rigen el funcionamiento de las sociedades anónimas, con la sola excepción de las

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modalidades señaladas en este Capítulo y las facultades o liberalidades que pudiera otorgarle expresamente
el Estado. (Ley Nº 834 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de
1986. Decreto Reglamentario Nº 21308 de 23 de junio de 1986).
Art. 164.- (RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y
REPRESENTANTES). Los administradores y los representantes de la sociedad deben actuar con diligencia,
prudencia, y lealtad, bajo pena de responder solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que
resulten de su acción u omisión. Art. 321.- (CASOS DE RESPONSABILIDAD). Los directores son
responsables, solidaria e ilimitadamente, frente a la sociedad, los accionistas y terceros, en los siguientes
casos:
1) Por mal desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo
164;
2) Por incumplimiento o violación de las leyes, estatutos, reglamentos o resoluciones de las juntas;
3) Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades;
4) Por toda distribución de utilidades en violación del artículo 168.
Art. 1675. - (PRESENTACION DE LA PETICION). LA petición de rehabilitación del quebrado, persona física
o jurídica, será presentada necesariamente en el juzgado donde se hubiera tramitado el procedimiento de
quiebra.

5 CAPACIDADES PARA EJERCER EL COMERCIO EN FUNCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA


La capacidad que exige el Código de comercio, para ser comerciante en la línea del comercio individual, es
la capacidad de obrar, que es la actitud legal que tiene una persona para ejercer derechos y cumplir sus
obligaciones.
Se necesita capacidad de obrar en materia comercial, dado que la persona permanentemente está
comprometida su patrimonio y quiere de la capacidad de apreciar los valores económicos que se encuentra
transando.
La capacidad del comerciante colectivo (sociedad) se acredita a través de la autorización que otorga el
Estado Boliviano, al extender la Matrícula de Comerciante, a través del registro de comercio.
En suma la capacidad del comerciante individual está en función de la capacidad de obrar y la del
comerciante colectivo se encuentra en función del reconocimiento que otorga el Estado.

6 IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL COMERCIO


El impedimento es la prohibición para ejercer el comercio por un tiempo determinado y por las causas que la
propia ley establece. El impedimento se establece en relación de actitudes y funcione que comprometen al
comerciante.
El Art. 19 Código de Comercio señala los impedimentos y prohibiciones para ejercer el comercio que son:
Art. 19.- (IMPEDIDOS Y PROHIBIDOS PARA EJERCER EL COMERCIO). Están
impedidos y prohibidos para ejercer el comercio:
1) Las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia de
sentencia judicial;
2) Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación;
3) Los directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de las
sociedades declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, por el tiempo que dure la condena, y

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4) Los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semi-oficiales en relación a actividades


que tengan vinculación con sus funciones.

TEMA 9
SOCIEDADES COMERCIALES

1 EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Zaldiviar afirma que las sociedades aparecen en la historia cuando las necesidades del incipiente tráfico mercantil las
requiere y sus estructuras jurídicas se van formando de acuerdos a dichas exigencias.

En Roma se celebra contratos mercantiles que pueden considerarse el origen o fuente directa de algunos de los
actuales tipos sociales.

En Roma, la iniciativa privada en materia agrícola, comercial industrial tuvo gran libertad y desarrollo.

El auge de la actividad mercantil y desarrollo económico en el imperio romano requirieron la formación de sociedades,
bajo los contratos de comodato (en los que el capitalista, generalmente un patricio, sacerdote o funcionario
permanecía oculto), de las sociedades recaudadora de impuestos.

El contrato quedando como una relación interna. No existía el concepto de nuevo sujeto de derecho. El patrimonio era
simple objeto jurídico y no un sujeto.

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En el siglo XIII aparecen las compañías marítimas de Génova y Venecia. Tenía lugar la creación de agrupaciones con la
concurrencia de un gestor (que era el armador o propietario del buque) y de los socios capitalistas.
En el siglo XIV se crea las sociedades de financieros de Génova que prestaban dinero a la Republica.

A partir dela Revolución Francesa se instituye el principio básico del capitalismo económico, la libertad entendida como
un derecho regulado y el Estado se limita a desempeñar un papel de protección; con estas premisas se sancionan las
legislaciones francesas e inglesas de comienzos del siglo XIX.

Inicialmente la actividad mercantil organizada tuvo en manos de empresarios individuales, pero a medida que la
economía se racionaliza y se amplia, las fuerzas aisladas de esos empresarios se tornan impotentes para mover el
conjunto instrumental de elementos heterogéneos que requieren la explotación de una empresa.

Se dio nacimiento entonces a las Sociedades Mercantiles, fenómeno asociativo de fuerzas individuales, que se
constituyen en entes jurídicos que, permitiendo repartir entre la pluralidad de personas el capital, el riesgo y la
actividad de la empresa, pueden sustituir ventajosamente a los empresarios individuales. De ahí el importante papel
que juegan esas entidades de la economía moderna.

2 CONCEPTO DE SOCIEDADES COMERCIALES

Es la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una
empresa, con ánimo de obtener u beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtuvieron.

Esa definición debe ser justificado examinado analíticamente ls distintas partes de que se compone:
a. Es una asociación voluntaria de empresarios porque el concepto de sociedades está ligado al de
asociación en el amplio sentido de unión voluntaria, duradera y organizada de personas que colaboran a la
consecución de un bien común.
b. Las personas integrantes de la sociedad (socios) contribuyen a la constitución del fondo patrimonial
necesario para la consecución del fin social, aportando o poniendo en común bienes, industria o alguna de
esas cosas.

La aportación de bines implica un desplazamiento de cosas (dinero, bienes muebles e inmuebles) o derechos (reales, de
crédito, etc.) del patrimonio del socio al de la sociedad; la aportación de industria implica una aportación de mera
actividad personal con valor patrimonial (trabajos, servicios).

c. Los socios se unen en sociedad para colaborar en la explotación de una empresa. La sociedad es la
forma jurídica más adecuada para el ejercicio colectivo de una actividad económica organizada en empresa. La
idea de colaboración e uno de los datos más importantes para distinguir esa figura jurídica de otras afines.
d. La explotación dela empresa social se hace por parte delos socios con ánimo de obtener un beneficio
individual participando en el reparto delas ganancias obtenidas.

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Ordinariamente, la participación es proporcional al importe de la respectiva aportación; cabe pactar un régimen


distinto. El beneficio individual puede constituir un incremento de riqueza o en cualquier otra ventaja patrimonial,
aunque no se traduzca directamente en una ganancia por ejemplo “la evitación de pérdidas o de gastos”.

3 DOBLE ASPECTO CONTRACTUAL E INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD

La sociedad es entendida como la unión voluntaria de personas, la sociedad tiene su origen en un negocio jurídico
constitutivo que tradicionalmente, viene siendo adscrito a la amplia categoría de los contratos.

El contrato es el vínculo jurídico que une originalmente a los socios fundadores de la sociedad y posteriormente a
cuantos entren a formar parte de la misma.

4 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

El contrato de sociedad difiere notablemente de los ordinarios contratos bilaterales de cambio, en los que colocadas las
partes frente a frente como titulares de intereses contrapuestos se hacen contraprestaciones reciprocas y
cualitativamente distintas, aunque económicamente equivalentes.

El contrato de sociedad, como contrato asociativo y de organización, no coloca a unos contratantes frente a otros, sino
que al ser coincidentes, y no contrapuestos, los intereses de todos, sus respectivas declaraciones de voluntad ofrecen
contenido análogo y siguen la misma dirección; por otro lado, las respectivas prestaciones de los socios, aun pudiendo
tener valor económico distinto, son cualitativamente iguales y no van dirigidas a proporcionar a nadie el goce inmediato
de las mismas, sino a fundirse entre sí para proporcionar a todos las ventajas que resulten de la buena utilización del
fondo común.

En este sentido, el contrato de sociedad es un contrato plurilateral de organización, del cual nace una relación jurídica
duradera y estable, dirigida a regular las relaciones de los socios entre sí y la relación de cada uno de ellos con la
sociedad. El contrato crea para cada partícipe una situación jurídica (estatus), que se despliega en una serie de
derechos y obligaciones del socio y que tiene un valor económico que viene a ser como la compensación que recibe el
socio a cambio de su aportación a la sociedad.

POR TANTO, EL CONTRATO DE SOCIEDAD:


1. Es un contrato plurilateral
2. Es un contrato de organización
3. Crea una relación jurídica duradera y estable
4. Regula las relaciones de los socios entre si y la relación d cada uno de ellos con la sociedad.
5. Crea para cada participe una situación jurídica (estatus)
6. Crea una serie de derechos y obligaciones del socio y que tiene un valor económico que viene a ser como la
compensación que recibe el socio a cambio de su aportación a la sociedad

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La capacidad de las partes se rige por las normas generales de orden civil. Toda persona que tenga capacidad para
obligarse podrá pactar un contrato de sociedad.
Pueden ser parte de los contratos de sociedad, adquiriendo la condición de socios, los mayores de edad no
incapacitados legalmente, los menores emancipados y las personas jurídicas actuando por sus órganos de
representación y dentro de las normas porque rige.

También pueden ser parte el menor no emancipado, siempre que actué por medio de un represéntate legal, previa
autorización judicial, cuando haya de realizar aportaciones a la sociedad.

5. REGISTRO DE EMPRESAS: FUNDEMPRESA

Hasta 1985, el registro de empresas era realizado en el Registro de Comercio y de Sociedades por Acciones (Recsa),
donde un trámite podía durar hasta 8 meses, posteriormente el Senarec se hace cargo y no mostró los resultados
esperados en cuanto a los tiempos de gestión para otorgar la matricula comercial. En mayo de 2001 se promulgó la Ley
No. 2196 del Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación
Financiera (Ley FERE), que estableció que el Senarec fuera objeto de concesión temporal por el Poder Ejecutivo
mediante el procedimiento de licitación pública. En agosto de 2001, el Senarec fue licitado y se adjudicó por 20 años a
la Fundación para el Desarrollo Empresarial de Bolivia (Fundempresa), que es una fundación de la Cámara Nacional de
Industria, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de la Industria y Comercio de Santa Cruz y la Cámara de Construcción
de Santa Cruz.ventajas que resulten de la buena utilización del fondo común.

Fundempresa ha realizado un amplio proceso de simplificación de trámites, en especial en lo que se refiere a tiempos y
requisitos. Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, está implementando el Programa de Modernización del
Servicio de Registro de Comercio de Bolivia. FUNDEMPRESA es una fundación sin fines de lucro que tiene la misión de
facilitar la inclusión, acceso y permanencia, además de dar publicidad de los emprendimientos - sin importar su tamaño,
ubicación geográfica o actividad económica - al Registro de Comercio de Bolivia con la finalidad de coadyuvar en el
desarrollo del sector empresarial boliviano.

LOS RESULTADOS QUE HA OBTENIDO FUNDEMPRESA DESDE SU ORIGEN


ES:
1. Administración transparente.
2. Formación de talento humano calificado.
3. Implementación de un sistema de control, aseguramiento y mejora contínua de calidad.
4. Implementación de un sistema tecnológico para la operación del Registro de
Comercio en todo el país.

EL REGISTRO DE COMERCIO ES INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÚTIL


Incluyente, incorporando a toda la diversidad de agentes económicos del país.
Accesible, colaborando con el proceso registral para incentivar el acceso y permanencia de las empresas.
Útil, ofreciendo servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de información, asesoramiento y promoción.

EL REGISTRO SE LES REALIZA A LAS SIGUIENTES EMPRESAS:


a. Inscripción de comerciante individual o empresa unipersonal

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b. Inscripción de sociedad constituida en el extranjero


c. Inscripción de sociedad anónima (s.a.) o sociedad en comandita por acciones constituidas por acto único
d. Inscripción de sociedad anónima (s.a.) o en comandita por acciones constituidas por suscripción pública de acciones
e. Inscripción de sociedad de economía mixta (s.a.m.)
f. Inscripción de sociedad de responsabilidad limitada (s.r.l.),
g. Sociedad colectiva o sociedad en comandita simple

FISCALIZACIÓN DE FUNDEMPRESA
El Estado es el ente regulador que administra, regula, fiscaliza y controla las actividades del servicio público de Registro
de Comercio de Bolivia. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas – AEMP, conjuntamente con la
Unidad de Registro de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Concesionario del
Registro de Comercio – FUNDEMPRESA.

6 ELEMENTOS ESENCIALES

Son los que exige el Derecho común para la validez de los contratos en general: consentimiento prestado por las partes,
que éstas tengan capacidad para obligarse y que sus obligaciones tengan objetivo y causa lícitos.

a. El consentimiento debe recaer sobre todo el contenido del contrato, puede ser aprestado por medio de
representante y, bajo pena de nulidad, ha de estar exento de los vicios de consentimiento previstos en la legislación
civil.
b. La capacidad de las partes se rige por las normas generales de orden civil. Toda persona que tenga capacidad
para obligarse podrá pactar un contrato de sociedad.
Pueden ser parte de los contratos de sociedad, adquiriendo la condición de socio, los mayores de edad no incapacitados
legalmente, los menores emancipados y las personas jurídicas actuando por sus órganos de representación y dentro de
las normas porque se rigen. También puede ser parte el menor no emancipado, siempre que actúe por medio de un
representante legal, previa autorización judicial, cuando haya de realizar aportes a la sociedad.
c. El objeto es la actividad (empresa) para el que se constituye la sociedad. Ha de ser lícito y posible.

La causa, íntimamente ligada al objeto por ser éste el medio para su realización, hay que buscarla en la circunstancia de
que la sociedad se constituye para el ejercicio en común de una determinada actividad económica con ánimo de
repartir los beneficios; y de ahí que ese propósito y esa actividad dirigida a la producción de beneficios hayan de ser
igualmente lícitos. Obligarse, y que sus obligaciones tengan objeto y causa lícitos.

Por último, la forma. Las formas para la constitución de sociedades, están determinadas por la ley y tienen la función de
garantía para los terceros. La publicidad y la inscripción (aspectos formales) tienen por objeto hacer posible la oposición
a terceros.

El sistema de formas previsto legalmente es, generalmente, ad solemnitatem, en el sentido de que la inobservancia de
ellas impide el nacimiento de la sociedad y sólo surge una sociedad irregular. El cumplimiento posterior (regularización)

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implica el nacimiento de una nueva sociedad, sucesora de la anterior. En otras palabras, a decir de Halperin ya no se
trata de la misma sociedad irregular que se transforma.

7. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE


SOCIEDAD

El Artículo 127 del Código de Comercio enumera todo el contenido necesario del instrumento constitutivo,
estableciendo el contenido que debe tener el contrato de sociedad. La omisión de alguno de estos requisitos, que
deben considerarse esenciales, hace anulable al contrato, con excepción de los consignados en los incisos del 8 al 14,
cuya falta se encuentra suplida por las propias disposiciones del
Código de Comercio.

Además de los requisitos señalados, el instrumento constitutivo debe contener los establecidos especialmente para
cada tipo de sociedad.

ARTÍCULO 127.- (Contenido del instrumento constitutivo). El instrumento de constitución de las sociedades comerciales
debe contener, por lo menos, lo siguiente:

1) Lugar y fecha de celebración del acto; (por la jurisdicción, necesariamente tenemos que decir donde estamos
celebrando el acto)

2) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cedula de identidad de las personas
físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la constitución:
(identificación de los socios)

3) Razón social o denominación y domicilio de la sociedad;


(Tenemos que colocar la denominación social)
4) Objeto social, que debe ser preciso y determinado;

5) Monto del capital social, con indicación del mínimo cuando este sea variable;(va haber un capital fijo y un capital
variable)

6) Monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valoración.(será la parte en la
que participa cada socio en esa sociedad) En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado,
suscrito y pagado; ;(el capital escrito es la mitad del pago autorizado) la clase, número, valor nominal y naturaleza
de la emisión, y demás características de las acciones; la forma y terminó en que deban pagarse los aportes
comprometidos, que no podrá exceder de dos años. En su caso, el régimen de aumento del capital social ;( se
establece como se realizará el incremento al capital social).

7) Plazo de duración, que debe ser determinado;(normalmente establecen 100 años el plazo de duración, puede ser
por tiempo determinado).

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A partir de aquí el código dice la forma de regulación dependiendo del tipo de sociedad, si es una sociedad anónima se
regulará por la junta general de directorio, por el presidente, además los ejecutivos los gerentes sino pone eso el código
de comercio).

8) Forma de organización de la administración; el modo de designar directores, administradores o representantes


legales; (debe estar el modo de elegir a los directores, pero sino el código te dice) órgano de fiscalización interna
(puede ser los síndicos, como se van a fiscalizar internamente) y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad;
fijación del tiempo de duración en los cargos;(285 cada año se renueva esos cargos si el contrato constitutivo no te dice
esta en el código)

9) Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderán en proporción a
los aportes. (que en el caso de haya utilidad se va a distribuir en la proporción de que participan los socios)

10) Previsiones sobre la constitución de reservas; (las utilidades se constituyen el 5 % de reserva obligatoria podría
ser que diga un monto diferente pero nunca menor podría ser mayor en las propias juntas ordinaria se decidirá cómo
se van a distribuir las utilidades y como las ganancias).

11) Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con
respecto a terceros;

12) Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma de designar a los
liquidadores;

13) Compromiso sobre jurisdicción arbitral, en su caso, y (siempre ven en los contratos constitutivos de sociedad
dice en caso de controversia se resolverán mediante la vía arbitral y esa es la cláusula a la que nos vamos a referir
cuando hablemos del curso de arbitraje.

Esa debe ser lo suficientemente especifica como para que en el caso de que haya controversia que sepa cómo actuar
entonces se dice nos someteremos entonces al arbitraje y dices donde por ejemplo de la cámara de comercio te dice en
la paz e incluso te dice con cuantos árbitros se va realizar, puede ser la cámara de comercio de La Paz.

14) En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones o constituir las juntas de accionistas; las
sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio; la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su
competencia. (Está también en el código, pero también debe estar en el contrato constitutivo)

15) la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia Además de los requisitos generales
aquí señalados, el instrumento debe contener los establecidos especialmente para cada tipo de sociedad. En caso de
omisión de los requisitos contemplados en los incisos 8) al 14) deben aplicarse las disposiciones pertinentes de este
Título.

Además de los requisitos señalados es el instrumento constitutivo debe contener también los establecidos para cada
tipo de sociedad porque normalmente en las sociedades reguladas que exijan para ese tipo de sociedad unos
elementos además de estos.

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Son los elementos específicos del constitutivo del contrato de sociedad.

8. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Las sociedades comerciales se clasifican desde distintos puntos de vista, a saber:


1) Las sociedades pueden clasificarse por el elemento predominante en las mismas:  Sociedades donde el elemento
personal es el fundamental; es decir, son sociedades intuito persona. Entre estas se encuentran
fundamentalmente las sociedades colectivas y las sociedades en comandita.
 Las sociedades en las que el elemento predominante es el capital. Entre estas se encuentran las sociedades
anónimas y las sociedades de economía mixta
2) Las sociedades pueden agruparse según particulares caracteres de su
estructura, distinguiéndose en:
 Sociedades de responsabilidad limitada (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedades
por acciones en general), que son aquéllas en las que la responsabilidad personal de los socios en orden a las
obligaciones sociales se limitan a las respectivas aportaciones; y
 Sociedades de responsabilidad ilimitada (colectiva, en comandita simple), que son aquéllas en las que la
responsabilidad de los socios están establecidas en orden a las obligaciones de la sociedad.
 Entre los dos grupos citados se insertan las sociedades “en comandita” con dos especies de socios: los
comanditarios, que tienen responsabilidad limitada y los colectivos o comanditados que tienen responsabilidad
ilimitada.

3) Otra distinción es la de sociedades de capital fijo y las sociedades de capital variable. En las sociedades de capital
fijo, se requiere para la modificación del capital la modificación del acto constitutivo; y, el de las sociedades de
capital variable, en las que el capital aumenta o disminuye por efecto automático del ingreso o salida de los socios
con su aportación, sin que ello signifique la modificación del acto constitutivo.

4) Otro criterio de distinción, es el de mayor o menor participación del Estado en su organización y desenvolvimiento
institucional.

EL CÓDIGO DE COMERCIO CLASIFICA A LAS SOCIEDADES COMERCIALES

EN:
• Sociedad colectiva.
• Sociedad en comandita simple.
• Sociedad de responsabilidad limitada.
• Sociedad anónima.
• Sociedad en comandita por acciones.
• Asociación accidental o de cuentas en participación.
• Las empresas Públicas

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• Las sociedades cooperativas se rigen por ley especial y


subsidiariamente se aplicarán a ellas las prescripciones de las sociedades de responsabilidad limitada, en
cuanto no sean contrarias; pero, si tuvieran como finalidad cualquier actividad comercial ajena a su objeto,
quedan sujetas, en lo pertinente a las disposiciones del Código de Comercio.

TEMA 10

LAS SOCIEDADES COLECTIVAS

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS.

Las SOCIEDADES COLECTIVAS tuvieron su origen en la Edad Media como forma evolutiva de las comunidades
hereditarias familiares que continuaban la explotación del comercio paterno y, por eso, en un principio se unió
exclusivamente a personas ligadas por vínculos de sangre.

Posteriormente, el vínculo social se extiende fuera del círculo familiar, pero la sociedad continua comunidad de trabajo
entre pocas personas, unidad por estrechas relaciones de confianza mutua.

Este carácter originario es el que permite considerar a la SOCIEDAD COLECTIVA como la primera de las Sociedades
Personalistas, que así se llama porque están constituidas en atención a las condiciones de los socios (intuito
personae).

Este carácter, unido al dato de la responsabilidad limitada de los socios y la dificultad de integrar grandes capitales
entre pocas personas muy unidas entre sí, hace que cada día sea menos apropiada.

Por tanto, La sociedad colectiva es:


 Sociedad personalista
 De responsabilidad limitada
 Basada en la confianza
 Con dificultad para integrar grandes capitales
 Hoy poco apropiada

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2.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS. -

Para Garrone la SOCIEDAD COLECTIVA es aquella en la que los socias contraen responsabilidad subsidiaria, limitada y
solidaria, por las obligaciones sociales.

La doctrina es uniforme al establecer que la sociedad colectiva es aquella en la que todos los socios, en nombre
colectivo bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos
y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente con todos sus bienes de las resultas de las
operaciones sociales.

DE LA DEFINICON DADA SE EXTRAEN SUS CARACTERISTICAS:


Funciona bajo el nombre colectivo o razón social, integrado por el nombre de todos los socios, de alguno de ellos o de
uno solo.

En principio, salvo posibles diferencias previstas en el contrato social, todos los socios participan en la sociedad en
plano de igualdad, colaborando activamente en la empresa social.

La sociedad colectiva es una verdadera comunidad de trabajo, todos los socios tienen la facultad de concurrir a la
dirección y manejo de los negocios comunes, sin que la participación del socio en la gestión social se establezca por el
importe de su aportación patrimonial.
La sociedad si bien tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, también los socios
responden de las deudas sociales,
subsidiarias, ilimitada y solidariamente.

3.- DENOMINACION Y OBJETO SOCIAL

El Código de Comercio suprime la razón social como requisito típico, con lo cual, los socios pueden optar, para designar
al ente, entre la denominación y la razón social.
La denominación se integra con la palabra Sociedad Colectiva y, si actúa bajo una razón social, esta se integra con el
nombre de alguno, algunos o todos los socios, y cuando no figuren los de todos, se añadirán las palabras “y Compañía”
o su abreviatura.
La persona que permite incluir su nombre en la razón social, sin ser socio, responde de las obligaciones sociales
solidaria e ilimitadamente.
La razón social que hubiere servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la
nueva, se añadirá a esta luego de los vocablos “sucesores de”.
Las sociedad colectiva no requiere de objeto mercantil, en estas sociedades el objeto social ha pasado a serlo
formalmente, la tipificación de la ley no se fundamenta en la realización de actos mercantiles sino, simplemente en la
fijación de tipos definidos y únicos.

4.- OBLIGACIONES DEL SOCIO

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La primera obligación del Socio Colectivo es la de aportar a la sociedad, poniendo en fondo común, bienes, industria o
alguna de estas. El socio colectivo está sometido a un estatuto jurídico común.

5.- DERECHOS DEL SOCIO

El Socio tiene los siguientes derechos:


o Derecho a participar en la gestión social. El ejercicio de estos derechos implica la conjunción de derechos
administrativos y de contenido económico; entre los primeros, se tiene el derecho a participar en la
administración y en el de derecho de información; y entre los segundos el derecho a las ganancias y el
derecho a participar en el reparto del patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad.
o El derecho participar en la gestión de la sociedad se concede a todos los socios en el artículo 175 del Código
de Comercio, para el supuesto de que el contrato no confiera la administración exclusivamente a alguno de
ellos. o Derecho a la información. Es como un derecho complementario del anterior, concedido
individualmente a los socios, con la finalidad de que puedan conocer, en cualquier momento, las gestiones y
operaciones sociales. o A todos los socios, administren o no, se concede el derecho a examinar el estado de
la administración y de la contabilidad, y a hacer, de acuerdo a lo previsto en la escritura constitutiva de la
sociedad o las disipaciones legales, las reclamaciones que creyeren convenientes al interés común.
La doctrina se inclina a administrar la posibilidad de que en el examen de la contabilidad pueda solicitar el socio la
ayuda de expertos.
o Derecho a participar en las ganancias y en el patrimonio resultante de la liquidación. Este es el derecho
fundamental de los socio, porque sirve directamente a la finalidad lucrativa de los socios persiguen al
constituirse en sociedad.
o En realidad, para el reparto de las ganancias debería esperarse al término de la sociedad, porque solo
entonces es factible conocer si la empresa social ha producido pérdidas o ganancias; pero, dado que es
obligatorio la elaboración de un balance anual, se establecen también anualmente las ganancias obtenidas
dentro del ejercicio social.

Se reserva a los socios la facultad de resguardar en el contrato social el modo de repartir las ganancias, usualmente se
dividen a prorrata de la porción de intereses que cada cual tuviera en la compañía, debiendo entenderse por interés el
importe de la aportación real de cada socio.
o Las utilidades acumuladas a lo largo de la vida social y determinadas en su cuantía al disolverse la sociedad no
se repartirán a los socios por virtud de su participación en los beneficios o ganancias, sino por la vía del
derecho a participar en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad. o El contrato puede, romper
el principio proporcional a favor de unos socios y en detrimento de otros, pero serán nula por considerarla
leonina, la cláusula que excluya a cualquier socio de toda participación en los beneficios. o La sociedad
comercial no tiene necesariamente la obligación de repartir anualmente el importe total de las ganancias
obtenidas en el ejercicio económico, aunque la sociedad no puede retener sistemáticamente todos sus
beneficios reservándolos indefinidamente.
o No obstante, en la medida en que una norma de prudencia y de protección de los intereses sociales así lo
aconseje, habrá que admitir, que la sociedad podrá constituir reservas voluntarias, sustrayendo al reparto
una parte de los beneficios anuales, e incluso podrá suspender totalmente el reparto de beneficios en algún
ejercicio social cuando las necesidades de la empresa así lo exijan.
o El derecho de socio a participar en el patrimonio resultante de la liquidación es de naturaleza patrimonial y de
contenido económico. El socio tiene derecho a participar en la división o reparto del haber social en la
medida en

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que fije el contrato social y, en su defecto, a prorrata de su parte de interés o aporte

6.- TRANSMISION DE LAS PARTES SOCIALES

La naturaleza personalista de la sociedad y la preponderancia del intuito personae traen como consecuencia para el
socio la prohibición de transmitir a otra persona el interés o aporte que tenga en la compañía, sin que preceda el
consentimiento de los demás.

Elegidos los socios por sus condiciones personales y unidos por vínculos de reciproca confianza, la salida de un socio y la
entrada de otra persona en la sociedad, entraña una modificación que no puede hacerse de modo unilateral.

7.- MODIFICACIOBN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

No se establece ninguna regla especial sobre la modificación dela escritura social, por lo tanto, se somete a las reglas
generales de las sociedades comerciales; es decir, a la modificación de la escritura social y de la inscripción en el registro
mercantil. La naturaleza de la Sociedad Colectiva exige que la modificación del contrato social se asuma con el
consentimiento de todos los socios, pudiendo introducir cuantas modificaciones tengan por conveniente.

Caso distinto dela transmisión de una parte del interés social es la admisión en ella de un coparticipé; el socio puede
interesar a un tercero en las ganancias o pérdidas que obtenga la sociedad, vinculándose a él por una relación jurídica
extra-social, que no confiere al tercero acción ni derecho alguno frente a la sociedad ni frente a los socios.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Como en todas las sociedades, la administración o gestión social de las Colectivas se confía a personas físicas, que la
desempeñan separada o conjuntamente en el modo permanente y estable que requiere los intereses de la sociedad.
Pero la materia está sometida enteramente a la voluntad de los socios

El código de Comercio prevé que el contrato señalará el régimen de administración. En su defecto, la sociedad será
administrada por cualquiera de los socios. También prevé que puede designarse uno o más administradores, socios o
no, cuyas atribuciones y facultades podrían ejercitarse conjuntamente o separadamente.
A falta de estipulaciones precisas, se entenderá que pueden realizar, indistintamente, cualquier acto de administración.
Si se ha producido que la administración sea conjunta, sin que uno nada pueda hacer sin el otro u otros, ninguno de
ellos puede obrar individualmente.

Un régimen de facultades tan amplias debe tener, como contrapartida, la sumisión del administrador a un sistema de
responsabilidades que le obligue a indemnizar los daños causados.

Pero el ordenamiento mercantil, en materia de responsabilidad de las personas encargadas de administrar las
sociedades en general, consagra un criterio ms benigno que el criterio civil normal de la culpa (diligencia de buen padre
de familia) y solo les hace responder en caso de dolo o negligencia grave (culpa lata).

9.- FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES

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Los Administradores tendrán las facultades o poderes que les confiere la estructura social. Esta puede limitar las
facultades de los socios gestores y puede dar diferente contención y contenido a las de uno y otros. Pero, a falta de
pacto, deben reputarse investidos de los poderes necesarios para realizar el giro o tráfico de las sociedad y para la
mejor consecución del fin social.

El cambio de forma de las sociedades colectivas en algunas legislaciones suele ser frecuente. La preferencia cada día
más acentuada por las formas sociales en que los socios tiene limitada su responsabilidad nueve especialmente a la
transformación de las Sociedades Colectivas en Sociedades Anomias o en
Sociedades de Responsabilidad Limitada.

EL CODIGO DE COMERCIO REGULA LAS SOCIEDADES COLECTIVA DEL ART 173 AL 183 CAPITULO II
SOCIEDAD COLECTIVA

Art. 173.- (CARACTERISTICAS). En la sociedad Colectiva todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma
solidaria e ilimitada.
Art., 174.- (DENOMINACION). La denominación debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. (Arts.
134, 136, 17, 146 y 161 Código de Comercio).
Cuando actúe bajo una razón social, esta se formará con el nombre patronímico de alguno o algunos socios y cuando no
figuren los de todos, se le añadirá las palabras y "compañía" o su abreviatura.
La razón social que hubiera servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la
nueva se añadirá a ésta luego de los vocablos "sucesores de". (Arts. 650, 675, -73 Código de Comercio).
La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio, responde de las obligaciones sociales solidaria
e ilimitadamente. (Art. 399 Código de
Comercio).
Art.175.- (ADMINISTRACION). El contrato señalará el régimen de administración. En su defecto, la sociedad será
administrada por cualquiera de los socios. Puede designarse uno o más administradores, socios o no, cuyas atribuciones
y facultades podrán ejercitarse conjunta o separadamente. A falta de estipulaciones precisas, se entenderá que pueden
realizar, indistintamente, cualquier acto de administración. Si se ha estipulado que la administración sea conjunta, sin
que uno nada pueda hacer sin el otro u otros, ninguno de ellos puede obrar individualmente; no obstante lo cual,
respecto a terceros, se aplicará lo dispuesto en el artículo 163.

Art. 176.- (REMOCION DE ADMINISTRADORES). El administrador, sea socio o no, puede ser removido en cualquier
tiempo, sin necesidad de invocación de causa, por decisión de mayoría, salvo pacto en contrario.

Si en el contrato se exige justa causa, el administrador mantendrá su cargo hasta que el caso se resuelva judicialmente,
salvo separación provisional ordenada por el juez competente. (Arts. 1521, 1535 Código de Comercio).

Cualquier socio podrá pedir la remoción de los administradores probando justa causa.

Constituye justa causa para la REMOCION de administradores,: la realización de actos dolosos o culposos en contra de
los intereses comunes, la incapacidad o el incumplimiento de obligaciones e impedimento o la prohibición para ejercer
el comercio.

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Art. l77.- (REVOCATORIA DE PODERES). Si los poderes para la administración de la sociedad son conferidos por la
escritura pública constitutiva, también deberán ser revocados por otro instrumento público.

Art. 178. (RENUNCIA Y RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES) El


administrador, socio o no, podrá renunciar en cualquier tiempo, salvo compromiso contractual sujeto a plazo.

Si la renuncia fuese dolosa o intempestiva, responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.

Art. 179.- (CONTROL DE LOS SOCIOS) Los socios no administradores pueden supervigilar los actos de los
administradores y examinar la contabilidad, libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo.

Art. 180.- (OTORGAMIENTO DE PODERES). Los administradores, bajo su responsabilidad, no pueden delegar, total ni
parcialmente su mandato, salvo autorización expresa del mandante.

Art. 181.- (ADMISION Y RETIRO DE SOCIOS). La admisión de nuevos socios o la transmisión de parte de interés en la
sociedad requieren el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario, e implican la modificación del
Contrato social. Los efectos del retiro de un socio son oponibles a terceros desde su inscripción en el Registro de
Comercio.

Art. 182. - (RESOLUCIONES). Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos respecto al capital, salvo que
se fije en el contrato un régimen distinto.
Art. 183.- (ACTOS DE COMPETENCIA). Los socios, no pueden, por sí ni por interpósita persona o por cuenta de terceros
dedicarse independientemente a negocios que comprendan el objeto de la sociedad o realizar cualquier otro acto
competitivo, salvo la existencia de consentimiento expreso de todos los demás socios.

En caso de contravención la sociedad podrá separar al socio y exigir el pago de los daños y perjuicios.

10.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. CONCEPTO

Se habla de transformación con referencia exclusiva al cambio de la forma o tipo legal adoptado por la sociedad. La
trasformación es la operación jurídica por la cual la Sociedad Colectiva abandona su primitiva vestidura para adoptar la
forma de
Sociedad Comandita, Anónima o Responsabilidad Limitada.

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TEMA 11
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

1.- CONCEPTO. -

En la sociedad en COMANDITA SIMPLE hay dos categorías de socios:


 Los COLECTIVOS, que como los socios en las sociedades colectivas, son limitada y solidariamente
responsables con la sociedad
 Los COMANDITARIOS, cuya responsabilidad estará solo hasta la parte del capital que se haya comprometido
a aportar.
Estas sociedades son personas, al igual que las colectivas, la consideración a la persona del socio tiene capital
importancia.

2.- DENOMINACION.

La denominación deberá incluir las palabras “Sociedad en Comandita Simple” o su abreviatura.


Cuando actué bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o
colectivos, generándose: sociedad en comandita simple o sus abreviaturas
“S en C.S” o “S.C.S”.
Si se omite se la considerada como Sociedad Colectiva.
El Socio Comanditario o cualquier persona ajena, que permita la inclusión de su nombre en la razón social, quedará
sujeto a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos.
Esta previsión el Código de Comercio la entidad como una sanción.

3.- EL CAPITAL SOCIAL

Además de las reglas generales referentes a toda clase de sociedades, existen reglas especiales para las comanditarias.
El aporte de los socios comanditarios o colectivos debe constituir, necesariamente, en dinero o en bienes en especie, o
sea que estos socios no pueden aportar su propia actividad, su industria.
Como la aportación es una responsabilidad del socio, ningún pacto que pudieran celebrar los socios entre si será válido
frente a los acreedores, quienes conservan intacto su derecho a que el comanditario contribuya a la responsabilidad de
la sociedad con la suma ofrecida en el contrato, porque tales pactos invalidarían el ámbito de las relaciones externas
de la sociedad, dominadas por normas de derecho coactivo.
El aporte de los socios en estas sociedades no puede estar representado por acciones o por cualquier otro título
negociable.

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4.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

La administración de las sociedades Comanditarias Simples corresponde a los socios Colectivos, es decir a los socios
ilimitadamente responsables, o terceros que se designen aplicándose las normas sobre administración de las
sociedades
colectivas.
Los socios Comanditarios no pueden inmiscuirse en acto alguno de administración ni actuar como apoderados en la
sociedad. En caso contrario, el socio comanditario infractor responderá como si fuera socio gestor o colectivo con
relación a dichos actos.
Tendrá la misma responsabilidad, inclusive de las operaciones e que no hubiera tomado parte, cuando, habitualmente
intervenga en la administración de los negocios de la sociedad.
Algunas legislaciones contemplan la exclusión de los socios comanditarios de la sociedad para quienes practicaran
actos de administración sin estar autorizados y responder frente a terceros y a la sociedad por los daños y perjuicios
caudados como consecuencia de la gestión realizada.
El pacto constitutivo puede indicar nominativamente quienes son los
administradores.
El nombramiento hecho posteriormente al acto constitutivo, requiere el consentimiento de los socios en la forma que
hayan establecido en el pacto social. Para la remoción del administrador deberá pactarse la causal y el procedimiento
interno a seguir
Al igual que en la Sociedad Colectiva, en la Comanditaria Simple la extensión de los poderes de los socios
administradores resulta del acto constitutivo.
Cuando no está previsto será necesaria que la decisión sea tomada por la mayoría de los comanditarios.

5.- ACTOS NO ADMINISTRATIVOS

No son actos de administración los de examen, inspección, vigilancia y verificación autorizados en la escritura
constitutiva, así como la opinión o consejo.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

Además de los derechos que de modo general se reconocen a los socios de toda clase de sociedades, entre los que
figura el derecho a percibir las utilidades, se reconocen en forma especial determinados derechos referidos
especialmente a los socios Colectivos y a los Comanditarios.
• Los Socios Colectivos que ejerzan la representación de la sociedad deberán acordar previamente su
remuneración.
• El acto constitutivo puede ampliar la facultad de control atribuidas por la ley al Socio Comanditario
• El Socio Comanditario que de buena fe ha recibido utilidades, según el balance regularmente aprobado, no
está obligado a restituirlas
• La distribución de los beneficios se hace con arreglo a los mismos criterios que establezca el pacto social.
• En cuanto a las perdidas, hay diferencias en relación a los Socios Comanditarios, los cuales solo pueden perder
el importe de la aportación realizada o prometida.
• Tratándose de los beneficios, estos tiene que resultar del balance.
• Las obligaciones de los socios son las mismas que en las Sociedades Colectivas, cuyas reglas se aplican
supletoriamente a este tipo de sociedades

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7.- EXAMEN DE LIBROS Y BALANCES

Los Socios Comanditarios podrán examinar los libros de contabilidad, documentos y balances de la sociedad, en las
épocas preventivas en la escritura social, y en su defecto, a tiempo o inmediatamente después de que los estados
hubieran sido presentados a las autoridades competentes.
Tendrán derecho, a exigir la entrega de un copia del balance y estados complementarios que necesiten, los cueles
deben entregárseles en un plazo no mayor a treinta (30) días de la fecha de elaboración, bajo la responsabilidad de los
socios gestores o colectivos.

8.- RESOLUCIONES.

Toda modificación del contrato social requiere el consentimiento de todos los socios, incluso la transferencia de la
parte de interés, salvo pacto en contrario.
Los socios Comanditarios tienen voto en la consideración de los estados contables y la designación de administrador

9.- NOMBRAMIENTO D ADMINISTRADORES O GERENTES

La designación será necesariamente echa a proporción de los Socios Gestores o Colectivos y por voto mayoritario, de
los Socios Comanditarios, en proporción al capital aportado.
También participan en la votación los Socios Gestores o Colectivos que hubieran hecho aportaciones al capital social.

10.- REGLAS APLICABLES A LOS SOCIOS.

A los Socios Comanditarios se les aplicara, en lo pertinente, las reglas establecidas para los socios de las sociedades de
responsabilidad limitada.
Los Socios Gestores o Colectivos se sujetaran, en lo que corresponda, a las normas que regulan las Sociedades
Colectivas.

11.- EXCEPCIÓN PARA LOS SOCIOS COMANDITARIOS.

 En Caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilitación de todos los socios gestores o colectivos, podrá el
Socio Comanditario, no obstante lo dispuesto en el Art. 188, realizar los actos urgentes de la gestión de los
negocios sociales hasta que se regularice la situación creada, sin incurrir en las responsabilidades de los socios
Gestores o Colectivos.
 La sociedad se disuelve si, en el plazo de noventa (90) días, no se regularizan, bajo responsabilidad solidaria e
ilimitada de los Socios Comanditarios.
EL CÓDIGO DE COMERCIO REGULA ESTAS SOCIEDADES DEL ART. 184 AL 194
Art. 184.- (CARACTERISTICAS). La sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios comanditarios
que sólo responden con el capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que
responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social.
Art. 185.- (DENOMINACION). La denominación deberá incluir las palabras "sociedad en comandita simple" o su
abreviatura. (Arts. 433,57 Código de Comercio).

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Cuando actúe bajo una razón social, ésta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o
colectivos, agregándose: "sociedad en comandita simple" o sus abreviaturas: "S en C. S" ó "S. C. S.". La omisión de lo
dispuesto precedentemente dará lugar a que se la considere sociedad colectiva.
Art. 186.- (SANCION POR INCLUIR EL NOMBRE DE UN SOCIO COMANDITARIO EN LA RAZON
SOCIAL). El socio comanditario o cualquier persona ajena que permitiera la inclusión de su nombre en la razón social
quedarán sujeto a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos.
Art. 187.- (CAPITAL SOCIAL). El capital de la sociedad en comandita está constituido con sólo el aporte en dinero o en
bienes o ambos de los socios comanditarios o los de éstos y de los socios colectivos, simultáneamente. Art. 188.-
(ADMINISTRACION). La administración y representación estará a cargo de los socios colectivos
o terceros que se designen, aplicándose las normas sobre administración de las sociedades
colectivas.
Los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en acto alguno de administración ni actuar
como apoderados de la sociedad. En caso contrario, el socio comanditario infractor responderá
como si fueran socio gestor o colectivo con relación a dichos actos.
Tendrá la misma responsabilidad, inclusive de las operaciones en que no hubiera tomado parte,
cuando, habitualmente intervenga en la administración de los negocios de la sociedad. (Arts.
199, 192 Código de Comercio).
Art. 189.- (ACTOS NO ADMINISTRATIVOS). No son actos de administración los de examen, inspección, vigilancia y
verificación autorizados en la escritura constitutiva, así como la opinión o consejo. -
Art. 190.- (EXAMEN DE LIBROS Y BALANCES)
Los socios comanditarios podrán examinar los libros de contabilidad, documentos y balances de la sociedad, en las
épocas previstas en la escritura social, y en su defecto, a tiempo o inmediatamente después de que los estados
hubieran sido presentados a las autoridades competentes. Tendrán derecho, además a exigir la entrega de una copia
del balance y estados complementarios que necesiten, los cuales deben entregárseles en un plazo no mayor a treinta
días de la fecha de su elaboración, bajo la responsabilidad de los socios gestores o colectivos.
Art. 191.- (RESOLUCIONES). Toda modificación del contrato social requiere el consent imiento de todos los socios,
incluso la transferencia de la parte de interés, salvo pacto en contrario.
Respecto a las demás resoluciones se aplicará el artículo 182. (Art. 802 Código de Comercio).
Los socios comanditarios tienen voto en la consideración de los estados contables y la designación de administrador.
(Art. 186 Código de Comercio).
Art. 192. - (NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES O GERENTES) La designación de administradores o gerentes será,
necesariamente hecha a
proposición de los socios gestores o colectivos y por voto mayoritario, de los socios comanditarios, en proporción al
capital aportado. También participarán en la votación los socios gestores o colectivos que hubieran hecho aportaciones
al capital social.
Art. 193.- (REGLAS APLICABLES A LOS SOCIOS). A los socios comanditarios se les aplicará, en lo pertinente, las reglas
establecidas para los socios de las sociedades de responsabilidad 1imitada.
Los socios gestores o colectivos se sujetarán, en lo que corresponda, a las normas que regulan las sociedades
colectivas. (Arts. 173 a 183 Código de Comercio).
Art. 194.- (EXCEPCION PARA LOS SOCIOS COMANDITARIOS) En caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilitación
de todos los socios gestores o colectivos, podrá el socio comanditario, no obstante lo dispuesto en el artículo 188,
realizar los actos urgentes de la gestión de los negocios sociales hasta que se regularice la situación creada, sin incurrir
en las responsabilidades de los socios gestores o colectivos.

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La sociedad se disuelve si, en el plazo de noventa días, no se regulariza o transforma, bajo responsabilidad solidaria e
ilimitada de los socios comanditarios.
 La trasmisión de socio también está sometida a la anterior prohibición, porque en la sociedad colectiva, en la
que los socios responden personalmente de las deudas sociales, la simple salida de un socio, aunque no
implique la entrada de persona nueva, puede traer consecuencias para la sociedad y para los demás socios.
 Ni siquiera la sucesión mortis causa implica la entrada automática de los herederos del socio, si no existe
pacto de continuar la sociedad con los herederos del fallecido, la sociedad se disolverá, sin que dichos
herederos tengan otro derecho que el de obtener la liquidación de la parte correspondiente a su causante.

TEMA Nº 12

SOCIEDADES ANÓNIMAS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. CONCEPTO Y EVOLUCION HISTORICA

La sociedad anónima es una entidad jurídica dotada de personalidad que necesita valerse de órganos para el despliegue
de su actividad interna y externa.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

PRIMERA ETAPA

Las sociedades anónimas surgen entre los siglos XIV y XVI, bajo la figura de compañías, en las famosas Ciudades –
Estado de París, Madrid, Roma y Florencia. En estas ciudades emergen las necesidades de alumbrado, recojo de basura,
recaudación de impuestos, entre otras y la autoridad comunal no tiene la capacidad financiera ni material para
satisfacer estas necesidades.
Para satisfacer las citadas necesidades públicas el Estado otorga a las compañías licencias, con la finalidad de realizar
esta actividad.

Posteriormente, en el siglo XVII aparecen las compañías francesas, inglesas y holandesas que son estructuras más
organizadas que posteriormente migran a América.

Surge entonces la relación contractual que define obligaciones, el monto de las cuotas, las acciones, y los aportes; así
como su estructura jurídica que posibilita que una persona física actúe en nombre del resto de los asociados.

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SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa se inicia entre los años 1880 y 1890, este periodo se caracteriza por el auge del desarrollo de las
sociedades anónimas, que son una consecuencia del nacimiento del maquinismo, acontecimiento de enorme
relevancia.

El desarrollo de las sociedades anónimas, entonces, es simultáneo con el nacimiento del maquinismo. En esta época se
realizan grandes actividades de explotación de recursos naturales, por las sociedades anónimas.

TERCERA ETAPA

La tercera etapa se inicia entre los años 1915 a 1917 caracterizado por la concentración del poder político y económico
en las sociedades anónimas. Posteriormente entre los años 1917 a 1920 se produce en determinados estados la
socialización de las sociedades anónimas, a través de la nacionalización, la estatización y el surgimiento de las
sociedades mixtas.

CUARTA ETAPA

Se inicia entre los años 1960 y 1970, caracterizándose por el refortalecimiento de las sociedades anónimas, la
concentración por unión de éstas en áreas estratégicas como la comunicación, el transporte y el sistema bancario.

IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD ANONIMA

La división del capital en acciones, la movilidad de éstas merced a su incorporación a títulos esencialmente negociables
y la limitación individual del riesgo al capital representado por las acciones poseídas, han convertido a la sociedad
anónima en el instrumento jurídico preferido para desarrollar empresas, y en el más apto para conseguir la
contribución del ahorro privado popular al desarrollo de la producción en general.

En la actualidad estas sociedades han conquistado en todos los países las más importantes posiciones. La actividad
minera, la siderúrgica, la industria química, las comunicaciones, el seguro, la banca, etc., están en manos de sociedades
anónimas grandes medianas y pequeñas; porque esta sociedad, por su poder de adaptación y su flexibilidad, sirve
también a las necesidades y propósitos de la pequeña empresa.

Se ha convertido, la sociedad anónima, en el instrumento más eficaz del sistema económico actual.

CONCEPTO Y CARACTERES

La sociedad anónima es, en efecto:

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1) Sociedad capitalista, constituida intuitu pecuniae, (de naturaleza pecuniaria), en la que no tiene relevancia las
condiciones personales de los socios, sino la participación que cada uno tenga en el capital social, que habrá de
integrarse por los aportes de aquéllos.

2) Sociedad por acciones, en la que el capital habrá de estar necesariamente divido en partes alícuotas
denominadas acciones, que confieren a su titular la condición de socio.

3) Sociedad de responsabilidad limitada en la que el socio se obliga a aportar a la sociedad el importe de las
acciones que haya suscrito, respondiendo frente a ella del incumplimiento de su obligación, pero sin responsabilidad
personal alguna por las deudas sociales, por lo que los acreedores sociales no pueden, en ningún caso, dirigir sus
acciones contra los socios para la satisfacción de sus créditos.

Estas tres notas permiten distinguir a la sociedad anónima de otras sociedades. De la sociedad colectiva, porque ésta, ni
tiene capital dividido en acciones, ni conoce socios limitadamente responsables.

De la sociedad comanditaria simple, porque en ella la responsabilidad limitada solo alcanza a los socios comanditarios.

De la sociedad comanditaria por acciones, porque en ésta, los socios encargados de la administración social responden
ilimitadamente y de la sociedad de responsabilidad limitada, porque ésta no puede tener el capital social dividido en
acciones.

4. CARÁCTER MERCANTIL

La sociedad anónima ostenta siempre su carácter mercantil, cualquiera sea el objeto a que se dedique. No pueden
existir, en consecuencia, sociedades anónimas de carácter civil. Todas las sociedades anónimas son sociedades
mercantiles y tienen la condición legal de empresario.

5. DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad anónima funciona bajo una denominación libremente elegida, adecuada a la naturaleza de la empresa
social en concreto, al objeto principal de su giro o consistente, incluso, en un nombre o combinación de nombres
personales, bien de los socios actuales, bien de los socios que anteriormente hayan pertenecido a la sociedad.

El Código de Comercio en su artículo 218 se limita a exigir a este respecto, que en la denominación se consigne el objeto
principal del giro de la empresa seguido necesariamente de la indicación “sociedad anónima o su abreviatura S.A.”.

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Pero el principio de libertad tiene su límite; se prohíbe que se adopte una denominación idéntica a la de otra sociedad
preexistente. La doctrina recomienda el establecimiento de otras prohibiciones, entre estas tenemos:

1.- La prohibición general de incluir en la denominación términos o expresiones que resulten contrarias a la ley, al orden
público o a las buenas costumbres.

2.- La prohibición de denominaciones oficiales.

3.- La prohibición de denominaciones que induzcan a error.

6. OBJETO SOCIAL

Los fundadores de una sociedad anónima pueden establecer libremente la actividad o actividades que hayan de
integrar el objeto social, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.

Al objeto social se refiere muy escuetamente el Código de Comercio en el numeral 4 del artículo 127 al señalar que en
la escritura constitutiva se debe establecer el objeto social de manera precisa y determinada.

En suma, es recomendable que el objeto social determine las actividades que desarrolle la empresa; es decir, las
actividades que la integre. En ningún caso podrá incluirse como parte del objeto social la realización de cualquier otra
actividad de lícito comercio ni emplear expresiones genéricas de análogo significado.

El ámbito o contenido del objeto social inicialmente establecido en la escritura constitutiva y en los estatutos no es
definitivo.

En cualquier momento ulterior a la constitución de la sociedad, la junta general de accionistas puede sustituir por otro
el primitivo objeto o introducir modificaciones, de acuerdo a lo previsto por el numeral uno del artículo 286 del Código
de Comercio. Cualquier cambio del objeto social requiere la modificación de los estatutos.

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7. NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

La nacionalidad y el domicilio de las sociedades anónimas sigue el criterio del domicilio-constitución; es decir que el
domicilio de la sociedad es en el que se ha constituido y el que está previsto en los estatutos.

Por lo que respecta al domicilio, se instaura un principio de cierta libertad dado que una sociedad anónima constituida
en Bolivia puede fijar su domicilio dentro del territorio boliviano en el lugar en el que se halle el centro de su efectiva
administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación.

8. CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO

Por la propia índole de la sociedad anónima, el capital tiene una función de extraordinaria importancia. De ahí que se
afirma, que la sociedad anónima es un capital con personalidad jurídica.

Todas las sociedades se constituyen con un capital determinado, cuyo importe debe figurar necesariamente en la
escritura constitutiva y en los estatutos.

El importe del capital representará la suma total de los respectivos valores nominales de las acciones en que esté
dividido y se expresará numéricamente por medio de una cifra que ha de constar en la escritura constitutiva y en los
estatutos.

No se debe confundir los conceptos de capital y de patrimonio sociales. En sentido estricto, al hablar de capital social se
alude exclusivamente a esa cifra escriturada, suma de los valores nominales de las acciones en que en cada momento
tenga emitida la sociedad; mientras que el concepto técnico del patrimonio se refiere al conjunto de derechos y
obligaciones de valor pecuniario pertenecientes a la persona jurídica social.

En el momento fundacional es frecuente que coincidan la cifra-capital y el importe del patrimonio social (integrado
entonces por los fondos que los accionistas ponen o se obligan a poner en sociedad); pero esta coincidencia inicial
desaparece cuando la sociedad comienza su actividad económica, porque las vicisitudes de la empresa social
repercuten necesariamente sobre el patrimonio de la entidad en sentido positivo o negativo, aumentándole o
disminuyéndole, mientras que la cifra capital permanece indiferente a esas vicisitudes y sólo puede ser modificada
previo acuerdo social.

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Normalmente, la relación entre la cifra-capital y el valor del patrimonio acusará la situación económica de la sociedad. A
medida que el valor del patrimonio rebase la cifra-capital, la situación será más sólida, mientras el caso contrario
significa que las pérdidas han ido absorbiendo los fondos aportados por los socios en concepto de capital.

El capital tiene un rol importante de orden jurídico, puesto que en función a él se determina la constitución y
funcionamiento de las juntas generales, la elección de administradores, la confección del balance, la emisión de
obligaciones y la fusión y transformación de las sociedades.

El capital, también cumple una importante función de orden contable, la sociedad viene obligada a llevar al balance,
como primera partida del pasivo, el importe del capital suscrito y de este modo el capital constituye una dimensión
contable que actúa de garantía indirecta de los acreedores sociales, en cuanto impide que puedan resultar, del balance,
ganancias repartibles sin que los elementos del activo cubran, a parte de las demás deudas, la deuda representada por
el capital.

9. PRINCIPIOS ORDENADORES DEL CAPITAL


La ordenación del capital descansa sobre los siguientes postulados:

1.- Principio de la determinación. El capital habrá de estar determinado en la escritura constitutiva y en los estatutos,
expresado su aporte y el número de acciones en que estuviera dividido, el valor nominal de las mismas, su clase o serie,
si existieran varias, y si están representados por título, nominativos o al portador. Este principio es recogido por el
artículo 142 del Código de Comercio.

2.- Principio de la integridad. El capital habrá de estar suscrito totalmente para que pueda constituirse la sociedad. La
suscripción íntegra del capital implica que todas las acciones estén asumidas o suscritas en firme por personas con
capacidad para obligarse.

3.- Principio del desembolso mínimo. El capital, además de suscrito habrá de estar desembolsado en una parte, de
acuerdo con el numeral 6 del artículo 127 del Código de Comercio. Ese desembolso mínimo habrá de afectar a todas las
acciones. La exigencia legal está fundada en la conveniencia de que las sociedades inicien su vida con un mín imo de
fondos inmediatamente disponibles.
4.- Principio de la estabilidad. Quiere decir que la cifra-capital determinada en los estatutos no puede ser alterada,
aumentándola o reduciéndola, si no es por los trámites legales establecidos al efecto y modificando la correspondiente
mención estatutaria.

5.- Principio de la realidad como mínima defensa de los acreedores sociales, no pueden crearse sociedades con
capitales ficticios. El importe nominal del capital social habrá de cubrirse con bienes realmente aportados a la sociedad
por los socios

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10. DIVISIÓN DEL CAPITAL EN ACCIONES

La acción ha sido en todo tiempo el concepto central de la sociedad anónima, hasta el punto de que en un buen
número de países a esta sociedad se le denomina “sociedad por acciones”.

11. CLASES DE ACCIONES

Las acciones pueden ser:

Ordinarias.

Preferidas.

La escritura social establecerá los derechos y obligaciones que cada clase de acciones atribuye a sus tenedores con
arreglo a las disposiciones del código.

Si no se establecen clases de acciones en la escritura se entiende que todas son ordinarias.

La acción:

Representa invariablemente una parte del capital.

Confiere a su titular la condición de socio.

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Sirve de módulo de los derechos correspondientes al accionista (cuantas más acciones tenga el socio tendrá más
derechos y mayor preponderancia e influjo en la administración y en las decisiones de la sociedad).

El capital social está dividido en acciones de igual valor y tiene un valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100 de
acuerdo al artículo 238 del Código de Comercio.

12. PERSONALIDAD JURÍDICA

La sociedad anónima da nacimiento a una persona jurídica. La personalidad es un atributo esencial ligado a la
inscripción de la sociedad en el registro de comercio.

Sin inscripción no hay verdadera sociedad anónima, dado que la sociedad anónima se constituye mediante escritura
pública constitutiva, inscrita en el registro de comercio (numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio).

Evidentemente, esto no quiere decir que la escritura constitutiva de sociedad no inscrita no tenga valor alguno puesto
que sus efectos obligacionales son innegables.

TEMA Nº 13

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SOCIEDADES ANÓNIMAS:
Ó RGANOS DE LA SOCIEDAD AN Ó NIMA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1. ÓRGANOS SOCIALES

Los órganos sociales se encarnan en personas físicas o en pluralidades de personas investidas por la ley de la
función de manifestar la voluntad del ente o de ejecutar y cumplir esa voluntad, desarrollando las actividades
jurídicas necesarias para la consecución de los fines sociales.

La norma regula separadamente dos clases de órganos: la junta general y los administradores. La junta general de
accionistas, es el órgano deliberante que expresa con sus decisiones la voluntad social; y, los administradores, son
el órgano ejecutivo encargado de la gestión permanente de la sociedad y de representar a la misma en sus
relaciones con terceros.

1.1 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMO ÓRGANO SOCIAL DELIBERANTE

Puede ser definida como la reunión de accionistas, debidamente convocados para deliberar y decidir por mayoría
sobre asuntos sociales propios de su competencia.

La junta general de accionistas es el órgano de formación y expresión de la voluntad social, tal como lo expresa el
artículo 283 del Código de Comercio, es el órgano soberano, encarnador del poder supremo, cuyas decisiones
obligan a los administradores y a todos los accionistas, incluso a los disidentes y a los que no han participado en la
junta. La voluntad social se forma por la fusión de las voluntades individuales de los socios en las decisiones
tomadas por la junta.

De la definición expuesta, se establece lo siguiente:

1.- Que la junta es ante todo una reunión de accionistas; de ahí que tradicionalmente la doctrina ha afirmado que
para hablar de junta general es indispensable la reunión de al menos dos socios en el lugar de su celebración;

2.- Que es una reunión convocada y no espontanea, salvo el supuesto de la junta universal.

3.- Que la reunión tiene por finalidad deliberar y decidir; deliberación implica discusión, debate o cambio de
pareceres acerca de los asuntos que han de ser decididos; y, decisión implica tomar acuerdos sobre el asunto
debatido.

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4.- Que las decisiones se toman por mayoría de votos, dado que las juntas funcionan bajo el principio democrático
de la mayoría.

5.- Que las decisiones recaen sobre asuntos determinados previamente; es decir, sobre asuntos que figuran en el orden
del día.

6.- Que los asuntos habrán de ser de naturaleza social o sea relativos a la sociedad.

7.- Los asuntos objeto de decisión deben estar comprendidos en la órbita de la propia competencia de la junta.

1.2. COMPETENCIA DE LA JUNTA

Cuando se habla de asuntos propios de la competencia de la junta se expresa que, siendo órgano soberano, no está
dotado, sin embargo, de poderes omnímodos que le permitan decidir válidamente en toda clase de asuntos y
cuestiones.

La soberanía de la junta está delimitada por la órbita de su propia competencia. En nuestro ordenamiento jurídico,
las competencias de las juntas ordinarias y las jutas extraordinarias están previstas en los artículos 285 y 286 del
Código de Comercio, respectivamente. Es la coacción irresistible ejercida contra una persona, que anula y le priva
de su voluntad, la que es suplantada y reemplazada por otra y, en consecuencia, impide que surja el
consentimiento.

La primera limitación al poder de la junta dimana de la existencia necesaria del órgano encargado por la ley de
administrar y representar a la sociedad en todos los actos comprendidos en al objeto social.

La atribución legal de la representación de la sociedad a los administradores deja reducida la actividad de la junta a la
esfera social puramente interna y aún dentro de ésta, la junta carece de aptitud para administrar directamente los
intereses sociales.

Aunque los administradores estén subordinados a la junta general y sean designados por ésta, el órgano
deliberante no les puede privar de las facultades y funciones que la ley o los estatutos les atribuyan.

Otro límite a la competencia de la junta está determinado por el respeto necesario a los estatutos sociales. La junta
puede modificar los estatutos pero no puede tomar decisiones que atenten contra ellos, y, si lo hiciera, esas decisiones
serían impugnables.

La soberanía de la junta se detiene también frente a los derechos y obligaciones de los accionistas. La junta debe
respetar los derechos individuales de los socios y no puede crear desigualdades entre unos y otros, pues si lo
hiciera desaparecería aquella garantía que justifica precisamente el derecho de la mayoría: la garantía de que ésta
no puede tomar ninguna decisión sin sufrirla ella misma.

Y por último, el respeto a los intereses sociales también significa un límite al poder de la junta, en el sentido de que
sus decisiones deben inspirarse siempre en el interés de la sociedad.

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2. CLASES DE JUNTAS

Las juntas generales, tal como lo prevé el artículo 284 del Código de Comercio, pueden ser ordinarias y
extraordinarias. Se denominan ordinarias aquellas juntas que deben reunirse periódicamente, bien en el tiempo
señalado en los estatutos, bien en el señalado por la ley.

Es junta ordinaria, desde luego, la que por ministerio de la ley habrá de reunirse todos los años dentro de los tres
meses del cierre de ejercicio para tratar asuntos referentes a la marcha normal de la sociedad, examinando las
cuentas y el balance del ejercicio social anterior.

Las juntas cuya reunión no esté prevista para épocas determinadas por la ley o por los estatutos reciben la
denominación de juntas extraordinarias. El artículo 285 del Código de Comercio reserva para la junta or dinaria las
competencias propias de la misma, así como lo hace también para las juntas extraordinarias en el artículo 286.

3. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Esta junta se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, para censurar la
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado que
se traduce en el tratamiento de la memoria anual e informe de los síndicos, el balance general y el estado de
resultados, y todo otro asunto relativo a la gestión de la sociedad; la distribución de las utilidades o, en su caso, el
tratamiento de las pérdidas; el nombramiento y remoción de los directores y síndicos y, en su caso, la fijación de su
remuneración; y las responsabilidades de los directores y síndicos, si las hubiere.

El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el balance, es una facultad indelegable, de la que no puede
desprenderse la junta general ordinaria a favor de ningún otro órgano social. Esta junta también puede deliberar y
tomar acuerdos sobre cualquier otro punto que no esté reservado por la ley o por los estatutos a la competencia
exclusiva de la junta extraordinaria.

4. LA JUNTA EXTRAORDINARIA

Toda junta que no sea la ordinaria, prevista en el artículo 285, tendrá la consideración de extraordinaria (art. 286).

Las juntas generales extraordinarias considerarán todos los asuntos que no sean de competencia de las juntas
ordinarias como:

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La modificación de los estatutos, la emisión de nuevas acciones, la emisión de bonos, el aumento del capital autorizado
y reducción o reintegro del capital, la disolución anticipada de la sociedad, su prórroga, transformación o fusión,
nombramiento remoción y retribución de liquidadores, además de éstos asuntos, la ley, la escritura social o los propios
estatutos pueden señalar otras competencias para estas juntas.

5. CONVOCATORIA

Un requisito de la convocatoria es que sea de amplia difusión y el Código exige que se haga mediante avisos publicados
en un periódico de circulación nacional y deberá incluir el carácter de la junta, lugar, hora, orden del día de la reunión
y los requisitos que deberán cumplirse para participar en ella.

Además, el Código fija las veces que deben ser publicados que será durante tres días discontinuos, debiendo el último
realizarse cuando menos cinco días y no más de treinta, antes de la reunión.

Lo que el legislador ha pretendido con tal meticulosidad, es asegurarse de que todos los accionistas tengan la
posibilidad de conocer de la convocatoria a la que podrán asistir o enviar a su representante y además conocer los
temas que se van a tratar para su previa preparación.

La convocatoria es requisito indispensable para la válida constitución de la misma. Pero a su vez el modo de convocar
las juntas está sometido por el Código a requisitos mínimos que son los expuestos y que necesariamente deberán ser
respetados en todo caso.

Además de las exigencias legales, los estatutos pueden añadir otros requisitos de convocatoria. La convocatoria deberá
incluir una relación de los asuntos a tratar llamada orden del día, que deberá ser clara y completa sin que sea lícito
incluir en ella nuevos asuntos con posterioridad a la convocatoria.

También puede expresarse en el anuncio la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria,
debiendo mediar, en cualquier caso, entre la reunión de la junta en primera y segunda convocatoria, un plazo mínimo
de veinticuatro horas.

Ese plazo tiene por finalidad hacer efectivo el sistema de la doble convocatoria, evitando la convocatoria para la
segunda reunión a continuación de la hora señalada para la primera.

Cuando el anuncio no haga constar la fecha de la segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse la junta en
primera reunión, deberá ser anunciada la segunda con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y con ocho de antelación a la fecha de reunión.

Se debe entender que esta regla debe servir tanto para las juntas ordinarias como para las extraordinarias.

Las juntas ordinarias y extraordinarias también pueden ser convocadas por el directorio o los síndicos en los casos
legalmente previstos o cuando, a criterio de cualquiera de ellos sea necesario tal como lo prevé el artículo 289 del
Código de Comercio.

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También tienen derecho a convocar a junta, los accionistas que representen por lo menos el 20 % del capital social, si
los estatutos no fijaran una representación menor.

Si los directores o síndicos rehusaran convocar a la junta general o no lo hicieran dentro de los quince días siguientes al
de la recepción de la solicitud, esta se formulará ante el registro de comercio (Fundempresa) que hará la convocatoria
sin mayor trámite.

6. CONVOCATORIA JUDICIAL DE LAS JUNTAS

Aunque el Código no prevé esta figura, a lo largo de la vida de la sociedad pueden producirse discrepancias entre los
accionistas y los administradores que induzcan a estos últimos a rehuir sistemáticamente la reunión de la junta general
ordinaria en los plazos previstos en la ley o en los estatutos, o la convocatoria de la junta general extraordinaria a pesar
de la solicitud de los accionistas en la forma prevista en el Código; y para esos supuestos la ley permite que los
accionistas recaben el apoyo de la autoridad judicial al objeto de que convoque la junta que los administradores no
convocan y pueda normalizarse así la vida de la sociedad.

La convocatoria judicial de la junta general ordinaria sólo procede en el supuesto de que ésta no haya sido convocada
por los administradores dentro del plazo legal y la facultad de pedir esa convocatoria corresponde a todo accionista,
cualquiera que sea el número de acciones que posea y con independencia de que sean con o sin derecho a voto. El juez,
al convocar la junta, designará a la persona que haya de presidirla.

7. JUNTA UNIVERSAL

El requisito de la previa convocatoria de la junta decae en un supuesto único: cuando estando presente todo el capital
social los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. Entonces la junta se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto.

El artículo 299 del Código de Comercio prevé la JUNTA SIN REQUISITO DE CONVOCATORIA y dice: la junta podrá
reunirse válidamente sin el cumplimiento de los requisitos previstos para la convocatoria, y resolver cualquier asunto
de su competencia, siempre que concurran accionistas que representen la totalidad del capital social. Las resolucion es
se adoptarán por dos tercios de las acciones con derecho a voto.

En relación con la exigencia de todo el capital social, bastará la oposición de un accionista, por insignificante que sea su
participación social, para que la junta no pueda celebrarse.

Sólo con el consentimiento de todos los accionistas, puede dejarse a un lado los requisitos con que el legislador, y los
estatutos en su caso, rodean la previa convocatoria de las juntas. Aceptada por unanimidad la celebración de la junta,
regirán las normas establecidas en el Código respecto a su presidencia, derecho de información de los accionistas y
cualesquiera otras normas estatutarias que regulen la forma de deliberar y tomar acuerdos.

En cuando a la redacción del acta, se hará constar, a continuación de la fecha y lugar y del orden del día, el nombre de
los asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos.

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La constitución de la junta universal puede tener lugar en localidad distinta de la del domicilio social, pudiendo incluso
reunirse en el extranjero.

Y en cuanto a su competencia, es absoluta y total para tratar cualquier asunto; todos los asuntos propios de la
competencia de la junta general pueden ser decididos en junta universal de accionistas, incluso aquéllos que son de la
competencia exclusiva de la junta general ordinaria.
Como la violencia es un hecho jurídico, se la puede probar por todos los medios de prueba, correspondiendo a la
víctima la carga de la prueba.

TEMA Nº 14

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (CONT.)

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8. CONSTITUCIÓN Y PRORROGA DE LAS JUNTAS

Las juntas, sean ordinarias o extraordinarias, habrán de celebrarse en la localidad donde la sociedad tenga su
domicilio salvo caso de fuerza mayor, y quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria si de las
acciones con derecho a voto estuvieran representadas más de la mitad en las juntas ordinarias y en las juntas
extraordinarias será necesaria la representación de las dos terceras partes, salvo que los estatutos fijen un número
mayor.

En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta ordinaria, cualquiera que sea el capital concurrente
a la misma y las juntas extraordinarias con la concurrencia mínima de un tercio de las acciones con derecho a voto,
salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, el cual necesariamente, habrá de ser inferior al que aquéllos
hayan establecido o exija la ley para la primera convocatoria.

Las juntas extraordinarias funcionarán válidamente en segunda y posteriores convocatorias, con la concurrencia
mínima de un tercio de las acciones con derecho a voto. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos
salvo que los estatutos exijan un quórum más elevado a un mayor número de votos.

El quórum legal de concurrencia para la válida constitución de las juntas es un quórum mínimo, que podrá ser
superado por los estatutos. Para determinar si ha existido quórum es decisiva la lista de asistentes, que deberá
figurar al comienzo del acta de la junta o adjuntarse a ella en anexo.

La junta será presidida por la persona que determinen los estatutos; en su defecto, por el presidente del directorio,
y a falta de éste, por el accionista que elijan los asistentes a la reunión.

El presidente estará asistido por un secretario, y como primera medida formará la lista o relación de accionistas
asistentes a la reunión (personalmente o representados), expresando en ella el número de acciones propias o
ajenas con que concurran, a efectos de determinar el número de socios y el capital desembolsado concurrente a la
reunión con derecho de voto. En caso de que haya quórum, declarará bien constituida la junta y entrará en el
orden del día.

La junta puede prorrogar sus sesiones durante uno o más días consecutivos, sin que ello afecte a la unidad de la
misma. La ley debe ordenar que se levante una sola acta para todas las sesiones, y la prorroga puede ser acordada
a propuesta de los administradores o de un número de socios que represente al menos la cuarta parte del capital
presente en la junta.

9. QUORUM Y MAYORIA ESPECIAL PARA TOMAR DETERMINADOS ACUERDOS

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Para que la junta general pueda tomar determinados acuerdos, que normalmente tienen especial importancia,
como pueden ser la emisión de obligaciones, o la disminución del capital, la fusión con otra sociedad, en general
cualquier modificación de los estatutos sociales, etc., la ley refuerza el quórum necesario para la válida constitución
de aquélla.

Por ejemplo, la Junta General Ordinaria requerirá que, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas
presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto,
pudiendo ser, de acuerdo a la doctrina y la legislación comparada en segunda convocatoria de un porcentaje
menor o incluso del veinticinco por ciento, aunque el Código de Comercio de Bolivia en su artículo 297, prevé que
la Junta General Ordinaria sesionará válidamente en segunda convocatoria cualquiera sea el número de acc ionistas
presentes en la Junta.

10. ASISTENCIA A LAS JUNTAS GENERALES

En principio, todos los accionistas tienen derecho a asistir a las juntas generales para ejercitar en ellas los derechos
de voto correspondientes a sus acciones; pero los estatutos pueden limitar el derecho de asistencia a las juntas,
exigiendo, con carácter general a todas las acciones cualquiera que fuese su clase o serie, la posesión de un número
mínimo para asistir a la junta general.

Si esa limitación no existe, el accionista tenedor de una sola acción tendrá derecho de asistir con voz y con voto,
porque todo accionista facultado para asistir a las juntas estará facultado también para intervenir en los debates y
emitir sufragio en el sentido que tenga por conveniente, esta segunda fórmula es la que reconoce nuestra
legislación.

Pero el ejercicio del derecho de asistencia a las juntas puede ser condicionado por los estatutos a la legitimación
anticipada del accionista, sin que en ningún caso puedan impedir el ejercicio de tal derecho:

➢ a los titulares de acciones nominativas que las tengan inscritas en sus respectivos registros con cinco días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta;

➢ a los tenedores de acciones al portador que con la misma antelación hayan efectuado el depósito de sus
acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la forma
prevista por los estatutos.

Aunque la junta sea, por esencia, reunión de accionistas, los administradores, aunque no sean accionistas, deberán
asistir a las juntas generales, y los estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de gerentes, técnicos y demás

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personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales; y también el presidente de la junta podrá
autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, sin perjuicio de que la junta pueda
revocar dicha autorización.

11. LA DELIBERACIÓN EN LA JUNTA Y EL DERECHO DE INFORMACIÓN

En las colectividades regidas por el principio de la mayoría sólo pueden valer como manifestaciones de voluntad
colectiva aquellas decisiones que previamente hayan sido sometidas a discusión, debate o deliberación de los
miembros integrantes de la colectividad.

En las juntas generales de las sociedades anónimas la libre discusión previa es requisito sustancial para que pueda
expresarse por mayoría la voluntad social, y no es admisible que los estatutos o la presidencia de la junta puedan
suprimir el debate, privando a los accionistas de emitir su opinión o parecer.

La supresión radical de toda discusión o debate contra la voluntad de los socios viciaría el acuerdo de nulidad.

Esto no quiere decir que hayan de reputarse ilícitas aquellas cláusulas estatutarias que, apoyadas en evidentes
razones de carácter práctico, limiten en alguna forma el uso de la palabra, estableciendo determinados turnos en
pro y en contra del asunto debatido o facultando al presidente para decidir cuándo deba reputarse suficientemente
discutido, puesto que, en definitiva, la propia ley confía a los estatutos la determinación de la forma en que han de
deliberar las jutas generales.

Como complemento del derecho a deliberar, pueden los accionistas solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos sobre los
asuntos del orden del día como lo prevé el artículo 300 del Código de Comercio “todo accionista tiene derecho a
pedir en la junta informes relacionados con los asuntos en discusión”.

Estos informes deberán ser suministrados, salvo que, a juicio del presidente, la publicidad de lo solicitado pudiera
perjudicar los intereses sociales. Pero esa excepción no procederá cuando los informes sean solicitados por
accionista o accionistas que represente al menos la cuarta parte del capital desembolsado. Claro que se debe tener
en cuenta que el derecho de información no puede servir como medio para obstruir y paralizar la actividad social,
como recoge alguna jurisprudencia comparada.

12. LA EMISIÓN DEL VOTO

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El accionista asistente a la junta ejercitará su derecho de voto emitiendo el sufragio en pro o en contra del asunto
debatido. La emisión del voto constituye un negocio jurídico unilateral.

Es una declaración de voluntad no recepticia, destinada a unirse con las declaraciones de los demás socios y
fundirse con ellas en un acuerdo colectivo, expresión de la voluntad social.

Para que esa declaración sea válida, no debe estar viciada (violencia, dolo, error, etc.) y además habrá de ser clara.
Los votos oscuros no deben ser tomados en cuenta, y en principio tampoco serán válidos los emitidos bajo
condición o reserva.

En la emisión del voto goza el accionista de amplia libertad. Puede votar en el sentido que tenga por conveniente,
sin otros límites que el respeto al interés de la sociedad, la moral y el orden público.

Ahora bien, el interés de la sociedad correrá grave peligro siempre que el accionista tenga un interés propio y
particular en el asunto sometido a la decisión de la junta, porque entonces el accionista puede sentirse inclinado a
supeditar la conveniencia de la sociedad a su propio interés personal.

De ahí que, en el supuesto de conflicto o colisión de intereses entre la sociedad y el socio, éste deba abstenerse de
emitir el voto en el asunto u operación concreta en que se dé la colisión; si, no obstante, el voto se emitiera y fuera
decisivo para la formación de la mayoría, el acuerdo social podría ser impugnado siempre que con la emisión de
ese voto se haya causado lesión a los intereses de la sociedad; ese precepto puede implicar, en definitiva, la
necesidad de posponer el interés personal del accionista al interés social, cuando uno y otro entren en conflicto y
con ello se lesione realmente el interés social.

13. PACTOS PRIVADOS SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO.

SINDICATOS DE ACCIONISTAS

El accionista puede limitar voluntariamente la libertad de voto obligándose con otros socios o con terceras
personas a votar en las juntas en un determinado sentido.

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Pero el pacto no tiene la consideración de pacto social; sólo tendrá valor en las relaciones internas de quienes lo
estipulen y no podrá ser invocado frente a la sociedad pretendiendo la invalidez del voto emitido contra el pacto.
En el fondo, son pactos similares a los pactos reservados.

En la sociedad anónima moderna, los pactos sobre el voto tienen la finalidad de conseguir un influjo estable y
seguro en la marcha de la sociedad, consolidando una mayoría que imponga su criterio en las juntas.

Comúnmente los pactos sobre el voto se unen a la formación de sindicatos que agrupan a todos o a una parte de
los accionistas sometiéndolos a una disciplina común.

Los sindicatos de accionistas presentan dos modalidades:

La sindicación en la que el accionista conserva la posesión de sus títulos y se obliga a votar en las juntas generales
en el sentido previamente acordado por el sindicato; y

La sindicación en la que el accionista entrega sus acciones al sindicato y otorga poder a la persona que éste
determine para que en su nombre y representación acuda a las juntas y vote en ellas.

El segundo modelo es más eficaz que el primero, pero tiene como inconveniente el carácter esencialmente
revocable del mandato.

14. EJERCICIO DEL VOTO POR REPRESENTANTE

Todo accionista podrá hacerse representar en la junta por otra persona, accionista o no, para el ejercicio de su
derecho de voto, pero los estatutos pueden limitar esta facultad.

Los estatutos pueden regular las representaciones en las juntas generales, pero no negarlas.

El derecho de representación se concede a los accionistas con derecho de asistencia.

En cuanto a la forma, el poder debe reunir dos condiciones: el poder debe ser escrito y debe emitirse para cada
junta.

Además, cuando sean los administradores de la sociedad, o las entidades depositarias de los títulos, o las
encargadas del registro de anotaciones en cuenta, quienes soliciten la representación para sí o para otro, y en

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general siempre que la solicitud se formule de forma escrita, el documento en que conste el poder deberá
contener o llevar anexo el orden del día y las instrucciones del accionista representado, y el representante debe
votar ateniéndose a las instrucciones recibidas.

Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas que
puedan perjudicar a los intereses del representado.

15. LOS ACUERDOS SOCIALES

Las facultades de la junta son esencialmente decisorias. La junta decide o acuerda por mayoría de votos, de
acuerdo al artículo 296 del Código de Comercio, y sus decisiones expresan la voluntad social.

De ordinario decide la mayoría absoluta, pero no hay inconveniente en admitir que los estatutos exijan mayorías
reforzadas para tomar determinados acuerdos.

La naturaleza de los acuerdos de la junta acepta posturas diferentes. En general, se acepta que son declaraciones
de voluntad colectiva y que, entran en la categoría de los negocios jurídicos, porque la voluntad declarada por la
junta va dirigida a producir efectos en orden al derecho.

No obstante, se discute el carácter de ese negocio jurídico; para unos, es un negocio unilateral, aunque se forme
por la coincidencia de una serie de voluntades individuales que se funde para formar la voluntad colectiva y,
porque es un acto colegiado en sentido lato, es decir, un acto que, aunque se cumpla por una pluralidad de
personas, como estas actúan como componentes de un mismo órgano, no pierde su condición unitaria.

Los acuerdos obligan a todos los socios incluso a los disidentes y a los que no hayan participado en la reunión.

16. EL ACTA DE LA JUNTA

Las decisiones tomadas en la junta deberán ser recogidas por escrito en un acta, que se transcribirá en el
correspondiente libro, de acuerdo al artículo 301 del Código de Comercio.

Este precepto legal hace referencia al contenido del acta expresando que en ésta se resumirán las expresiones
vertidas en las deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados, con indicación completa de las
resoluciones adoptadas.

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Pero, además, también establece el derecho de los socios y de las personas que hayan asistido a las juntas en
representación de éstos, a obtener en cualquier momento copia legalizada del acta y ordena a los administradores
que presenten en el registro de comercio, el acta señalada.

El acta aprobada tendrá fuerza ejecutiva a partir de su aprobación.

17. IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES

El carácter soberano de la junta y el postulado de la sumisión de los accionistas al voto de la mayoría no ha


impedido que la doctrina y la jurisprudencia mercantil, hayan sostenido la necesidad de conceder al accionista el
derecho de impugnar los acuerdos que violen las disposiciones del Código de Comercio o los estatutos, de acuerdo
al artículo 302 del citado Código.

Este precepto legal establece que el procedimiento a aplicarse, en caso de impugnación es el del proceso sumario.

No procede la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por
otro, recogiéndose la posibilidad de rectificar acuerdos.

18. PERSONAS LEGITIMADAS PARA LA IMPUGNACION

Para el ejercicio de la acción de impugnación, están legitimados los directores, administradores, síndicos o
autoridad administrativa contralora o cualquier accionista que hubiese participado en la junta, de acuerdo al
artículo 302 del Código de Comercio.

No obstante, la doctrina y la legislación comparada reconocen dos tipos de personas legitimadas. Primero, los
accionistas asistentes a la junta, los ausentes, los que hubiesen sido legítimamente privados del voto y los
administradores, de tratarse de acuerdos anulables; y los accionistas, los administradores y cualquier tercero que
acredite interés legítimo, en el supuesto de acuerdos nulos.

Las acciones de impugnación habrán de ser dirigidas contra la sociedad. Solo ella está legitimada pasivamente para
sufrir, como demandada, el peso de la impugnación.

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TEMA Nº 15

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA:


LOS ADMINISTRADORES

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

La sociedad anónima, para su vida de relación interna y externa, necesita valerse de un órgano ejecutivo y
representativo que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con
terceros.

El órgano de administración es necesario y permanente, tanto para constituir la sociedad como para su
funcionamiento; y, es permanente porque despliega una actividad gestora dirigida a la consecución de los fines
sociales, que no puede sufrir solución de continuidad.

En este sentido, el órgano administrativo ejecuta los acuerdos de la junta general y adopta diariamente otras
decisiones en la esfera de su propia competencia.

El órgano de administración puede estar encarnado en una sola persona o en varias. Lo normal es que la
administración se confíe a más de dos personas para que actúen conjuntamente, en este caso estaremos ante el
órgano denominado Directorio.

2. CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS ADMINISTRADORES

La teoría contractualita sostiene que los administradores de las sociedades anónimas son unos mandatarios
amovibles (pueden ser libremente separados); sin embargo, la moderna doctrina de derecho comercial concibe la
relación entre el administrador y la sociedad como un acto unilateral de proposición en su nombramiento, cuyo
efecto consiste esencialmente en la investidura o atribución de poder a un sujeto.

Los administradores quedan, en efecto, en virtud al nombramiento, facultados de los poderes o facultades que la
ley o los estatutos les confieren.

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Determinadas facultades y deberes son directamente atribuidas por la norma a los administradores: convocar a las
juntas; informar a los accionistas; formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión.

Pero aparte de estas facultades la norma exige que las facultades y competencias de los administradores se
expresen en los estatutos y, en cualquier caso, salvo que los estatutos recorten concretamente su competencia, se
entiende que quedan facultados para realizar todas las actividades u operaciones adecuadas al mejor desarrollo del
objeto social, que no estén encomendadas a la junta general.

Esta línea es la que sigue nuestro Código en su artículo 326.

3. APTITUD PARA SER ADMINISTRADOR

No exigen las normas especiales en materia comercial condiciones para ser nombrado administrador, limitándose a
establecer que los directores precisaran de la capacidad requerida para ejercer actos de comercio.

En principio, pueden ser administradores tanto los socios como las personas extrañas a la sociedad, bastando que
tengan capacidad civil para obligarse.

Las condiciones para ser administrador deben estar previstas en los estatutos, el Código de Comercio establece una
serie de supuestos en los que no se puede ser administrador como los previstos en el artículo 19 del Código de
Comercio.

La incapacidad o la incompatibilidad, puede sobrevenir con posterioridad al nombramiento, en cuyo caso los
administradores deberán ser destituidos.

4. EL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES

Los primeros administradores tendrán que estar nombrados al constituirse la sociedad y deberán figurar
necesariamente en la escritura de constitución.

Los nombramientos ulteriores son realizados por la junta general de accionistas, que determinará además el
número de los mismos, pudiendo fijar también las garantías que los administradores deban prestar, sin que la junta
pueda delegar esta facultad en otro órgano jerárquico, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 285 del
Código de Comercio.

La elección de los administradores se hará, normalmente, por mayoría absoluta de votos presentes que no se
hallen impedidos; no obstante, normativamente se prevé que la elección de los administradores procede bajo un
sistema facultativo de representación proporcional de las minorías en el seno del directorio, con el objeto de
impedir que el accionista mayoritario o varios que unidos controlen más del 50% del capital, puedan disponer a su
exclusivo arbitrio de todos los puestos del directorio, eligiendo sistemáticamente a personas de su confianza.

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El nombramiento del administrador surte efectos desde el momento de su aceptación y deberá ser presentado a
inscripción en el registro de comercio.

La aceptación es un requisito previo para la inscripción y se recomienda que se haga constar por testimonio
notarial o notificación del acta de la junta, cuando se hubiese aceptado el cargo en ella, o, por cualquier
documento con la firma del aceptante.

El cargo de administrador es temporal, siendo nombrado por la junta general ordinaria, pudiendo ser reelegidos. Es
recomendable que los estatutos fijen el límite máximo de duración del cargo de administrador.

5. SEPARACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Cualquiera que sea el tiempo por el que hayan sido nombrados, los administradores pueden ser separados del
cargo en cualquier momento por libre decisión de la junta general.

El nombramiento de administrador es revocable, en razón a la relación de confianza en que descansa.

Esta posición, no permite exigir justa causa ni conceder validez a las cláusulas estatutarias que condicionen la
revocabilidad del administrador o establezcan la irrevocabilidad por plazo determinado o vitaliciamente.

La separación del director se inscribe en el registro comercial y surte efectos frente a terceros desde la fecha de su
publicación.

6. RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES

El cargo de administrador es retribuido como así lo contempla el artículo 285 del Código de Comercio y el monto de
la retribución deberá ser fijado por la junta general.

Las formas de retribución pueden ser distintas, se puede retribuir a través de sueldo, dietas, participación en la
cifra de negocios, en las ventas, en los beneficios netos, etc. La forma de retribución más corriente es la que
combina el sistema de dietas con el de participación en los beneficios.

7. FUNCION REPRESENTATIVA DE LOS ADMINISTRADORES

Los directores representan a la sociedad en todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los
estatutos, sin que sea eficaz frente a terceros cualquier limitación de las facultades representativas.

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El ámbito de la representación se extiende tanto a los actos directamente comprendidos en el objeto social, como
a aquéllos otros actos conexos que constituyen medios auxiliares para el desarrollo de ese objeto.

8. EL DIRECTORIO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Es el órgano colegiado de administración y representación de la sociedad anónima, que se entiende constituido,


siempre que la administración de la sociedad se confíe conjuntamente a más de dos personas.

Como órgano colegiado, el directorio exige una organización interna de carácter corporativo, debiendo designarse
a su presidente y a su secretario, en la forma prevista por el artículo 313 del Código de Comercio y por los
estatutos, señalando, por ejemplo, la periodicidad de sus reuniones y distribuyendo el estudio de asuntos por
comisiones.

Los estatutos deberán normar la convocatoria a reunión de directorio, el quórum necesario para constituirlo y la
forma de la adopción de las decisiones, de acuerdo a lo previsto por el artículo 325 del Código de Comercio.

Las discusiones y acuerdos del directorio se registrarán en un libro de actas, que serán firmadas por el presidente y
el secretario.

9. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

El Código de Comercio establece que los directores deberán actuar con diligencia, prudencia, y lealtad bajo pena de
responder solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión.

Configurándose así, una especie de responsabilidad profesional del administrador, que se extienda a los daños
realizados sin la diligencia con la que debe desempeñar el cargo, incluyéndose así los daños causados por simple
diligencia del administrador.

El Código de Comercio en su artículo 322 establece que la responsabilidad de los directores es solidaria.
Respondiendo todos los miembros del directorio que realizaron el acto o adoptaron el acuerdo lesivo.

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El sistema de responsabilidad es de orden público, por lo que, son nulos los pactos estatutarios que lo alteren o
modifiquen.

10. GERENTE

Los estatutos sociales colocan al lado del órgano colegiado de administración, un órgano unipersonal, que, con la
denominación de gerente, comparte con el directorio las funciones administrativas, debiéndose delimitar
estatutariamente las respectivas esferas de competencia de un órgano u otro.

El gerente, en definitiva, es un administrador al que se le aplicarán las consideraciones expuestas en orden a su


aptitud, revocabilidad, responsabilidad, etc.

TEMA Nº 16

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil en la que el capital social está dividido en cuotas de
capital sociales, que, en ningún caso, puede representarse por acciones o títulos valores y en la que la responsabilidad
de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno.

Los títulos no son equivalentes a las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su
transmisión. A pesar de la similitud entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada (capital dividido
en acciones o participaciones, responsabilidad de los accionistas/socios al capital aportado) la mayor diferencia entre
ambas figuras radica en la personalidad de los socios de la Sociedad Limitada.

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Es decir, a pesar de que ambas figuras jurídicas se denominan sociedades capitalistas (donde lo que importa es el
capital aportado), la sociedad limitada se distingue de la anónima en que, además de ser capitalista, da una importancia
mayor a las personas que componen el bloque de inversores, no importando tan sólo el capital aportado.

Por ello, cuando un socio quiera desprenderse de sus participaciones, los demás socios tendrán derecho preferente a
adquirirlas, ya que, dado este carácter un poco más personalista, la sociedad limitada protege a los socios frente a
entradas de nuevos socios no deseados.

Los socios son los creadores de este tipo de sociedad. Lo habitual es que las decisiones sean adoptadas en la Reunión de
Socios.

Cuando la decisión tuviera que ver con la modificación del contrato social, si alguno de los socios tuviera la mayoría
necesaria para tomar por sí sólo la decisión, la cual varía según que el contrato lo hubiera previsto (más de la mitad del
capital social) o no (tres cuartas partes del capital social), la ley exige el voto de otro socio en el mismo sentido.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las sociedades aparecen por la necesidad de crear estructuras jurídicas y comerciales que llenen las expectativas del
creciente tráfico mercantil. Roma tal vez es el origen de distintos tipos de sociedades que nacen a causa del desarrollo
económico del imperio romano, la agricultura, impuestos, etc.

El fenómeno asociativo de fuerzas individuales se constituye en entes jurídicos, sustituyen a los empresarios
individuales porque adquieren una pluralidad de capital, riesgo y ganancias, convirtiéndose en sociedades de gran
importancia en la economía actual.

La necesidad de aprovechar las ventajas que trae consigo la Sociedad Anónima de facilitar el empleo de pequeños
capitales y de ejecución de grandes obras, así como de evitar sus desventajas, entre las que se incluye como principal, el
peligro de quiebra, con esos cabos de grandes intereses y la comisión de grandes delitos contra la propiedad ha dado
origen a la concepción de la sociedad de responsabilidad limitada de origen relativamente reciente.

Históricamente nació en Inglaterra con la "private company" y en Alemania con el nombre de "sociedad de
responsabilidad limitada", que se reglamenta en debida forma, por la ley del 29 de abril de 1892. En Francia la ley del 23
de mayo de 1863 sólo la define con el nombre de Sociedad Anónima, pues no fue sino hasta la actual ley de 7 de marzo
de 1925, en que fue reglamentada con las características que ahora tiene.

El sistema legal Italiano no la conoce, aún existen proyectos tendientes a adoptarla; y en la práctica comercial española
ya la ha admitido aunque sin una reglamentación legal.

En Bolivia se implantó este tipo de sociedad por la Ley de 12 de marzo de 1941.

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A fines del siglo XIX, el fenómeno societario tiene el siguiente componente:

Las sociedades colectivas y en comandita con carácter familiar, una relación íntima entre los socios y la responsabilidad
ilimitada.

Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, como bien lo dice su nombre se limitan en la responsabilidad en
la medida de su aporte a la sociedad.

Aunque la denominación de responsabilidad limitada, para este tipo de sociedades, es la más aceptada, no todas las
legislaciones la dan la misma denominación; así, por ejemplo, en Portugal y en Brasil, la denominan sociedad por
cuotas; en Bélgica, sociedad de personas de responsabilidad limitada; en Panamá y Nicaragua sociedades colectivas de
responsabilidad limitada.

3. CONCEPTO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA LIMITADA

CONCEPTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Es una sociedad mercantil que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin
que las partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden y al portador, siendo sólo cedibles
en los casos y con los requisitos legalmente preestablecidos.

Para Rodríguez, la sociedad de responsabilidad limitada, es la sociedad comercial organizada bajo una denominación o
razón social y con capital fundacional dividido en cuotas no representables por títulos negociables, en la que los socios
sólo responden con sus aportaciones.

Es considerada como una forma intermedia que satisface las exigencias del comercio, sin el riesgo extraordinario que la
responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que implica la sociedad colectiva y sin las formalidades complicadas ni
el sometimiento a una reglamentación excesivamente rigurosa de las sociedades por acciones.

Para otros, es una forma intermedia entre la colectiva y la anónima, porque su naturaleza jurídica la aproxima a las
sociedades por acciones, pero su esencia económica la ubica entre las sociedades personalistas (Heinsheimer).

Es un tipo de sociedad mercantil de dos o más personas jurídicas o naturales que responden de manera limitada a la
cantidad de capital aportado dentro de esta, por lo que en caso de obligaciones no se responde con el patrimonio
personal de los socios.

Las participaciones sociales no son equivalentes a acciones ni valores, porque para su transmisión necesitan un
documento público y la inscripción en el Registro Mercantil, momento en el cual Adquieren personalidad jurídica.

Se obligan hasta el valor de sus aportes y el capital está dividido en cuotas que tienen un valor de 100 o múltiplos de
cien y jurídicamente no puede haber aportes con decimales.

Este tipo de sociedades, según la legislación boliviana no podrá tener más de veinticinco socios, aunque en otras
legislaciones, el número de socios varía entre 10 y 50; probablemente el número de 25 se aproxima más al tipo de
sociedad por la identidad y la confianza entre los socios que representa esta sociedad.

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El mínimo de dos socios es una presunción ya que la legislación no lo contempla, pero se entiende al menos dos
contratantes, porque el contrato como negocio jurídico implica la participación de dos voluntades que se
comprometen.

4. CARACTERÍSTICAS

Probablemente la característica que más la identifica es la de la responsabilidad, por la que, los socios responden hasta
el monto de sus aportes.

También tiene una especial relevancia en este tipo de sociedades el elemento personal.

La totalidad del capital debe estar pagado o desembolsado.

Las conforman un máximo de veinticinco socios.

El capital está dividido en cuotas.

La transferencia de cuotas tiene características singulares de carácter contractual establecidas debidamente en el


Código de Comercio.

5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Según nuestro ordenamiento jurídico la sociedad de responsabilidad limitada debe llevar una denominación o razón
formada con el nombre de uno o algunos de los socios a la que se le agregará “sociedad de responsabilidad limitada” o
su abreviatura “S.R.L.” o limitada “Ltda..”, si se obviara este requisito la sociedad será considerada como una sociedad
colectiva.

Normalmente en el acto constitutivo se determinará el nombre que la sociedad va a utilizar o de lo contrario, también
puede expresarse en los estatutos.

6. FORMACIÓN DEL CAPITAL

El capital de la sociedad está constituido por los aportes en efectivo o de otra naturaleza, pero debe ser pagado con el
desembolso del total del aporte especificado en la Escritura de Constitución, en el acto de constitución social verificado
por Notario.

En caso contrario los socios responderán solidaria e ilimitadamente. Los aportes hechos en especie deben ser valuados
previamente a la Escritura constitutiva. Este capital está dividido en cuotas en múltiplos de cien. El aumento del capital
puede ser acordado por voto de los socios que representen la mayoría del capital social.

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7. CAPITAL SOCIAL

El capital social estará dividido en cuotas de igual valor que serán de cien o múltiplos de cien.

FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL

La voluntad de los socios que representan la mayoría de capital social regirá la vida de la sociedad, se determina la
forma y manera como se expresa la voluntad de los socios en los estatutos, pudiendo establecer cualquier medio que
garantice su autenticidad.

Será obligatoria la celebración de la Asamblea de socios cuando soliciten su realización socios que represente por lo
menos la quinta parte del capital social.

PROCESO DE CONSTITUCIÓN

Elegir el tipo empresarial a adoptar, pudiendo ser sociedad de

Responsabilidad Limitada,

Determinar el nombre comercial o razón social,

Realizar la comprobación del nombre o la razón social en los Registros Públicos, a fin de verificar que no exista otro
igual.

Elaborar una Minuta de Constitución (pacto social) y el estatuto,

Elevarse a Escritura Pública, dicho trámite se llevará a cabo en una Notaria; a donde acudirán los socios para firmar, a
fin de que la Sociedad obtenga personería jurídica, al momento de su registro.

El Testimonio o Escritura Pública deberá ser inscrito en el registro de FUNDAEMPRESA.

AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

Los socios mediante voto que represente la mayoría del capital social, pueden acordar el aumento de capital social. Los
socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital.

Si alguno de los socios no concurren a la asamblea en que se aprueba el aumento, se les comunicará por escrito y de
forma certificada con la debida recepción que servirá para que si no se pronuncian en el plazo de treinta días siguientes
a la notificación, se presumirá su renuncia al mismo y el aumento de capital puede ser suscrito por los otros socios o
por personas extrañas a la sociedad; para este último caso se necesita previamente la autorización expresa de la
asamblea.

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Con el aumento de capital es necesario modificar el acto constitutivo, por la mayor responsabilidad que adquieren los
socios y por la solemnidad que requiere dicho acto. Es requisito previo a la publicación y registro, el pago de dicho
aumento.

8. ÓRGANOS DE GESTIÓN

La Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene tres órganos:

Órgano Supremo

Órgano Representativo

Órgano de Control

ÓRGANO SUPREMO

La asamblea de socios legalmente instalada constituye el órgano supremo de la sociedad. La asamblea ordinaria se
reunirá por lo menos una vez al año en el domicilio y en la fecha que fije la escritura social y, a más tardar, dentro de los
tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la sociedad.

El quórum legal para la asamblea quedará constituido con la presencia de socios que representen por lo menos a la
mitad del capital social Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos,
la mitad del capital social, a no ser que el contrato social, exija una mayoría más elevada, salvo estipulación en contrario
si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las
decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción de capital representado.

Para la modificación de la escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o reducir el capital social, admitir
nuevos socios, autorizar la trasferencia de cuotas del capital y disolver la sociedad, se requerirá el voto de socios que
representen dos tercios del capital.

ÓRGANO REPRESENTATIVO.

El directorio o el consejo de administración constituyen el órgano de representación. La administración de las


sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes o administradores que podrán ser socios
o personas extrañas a la sociedad designados temporalmente o por tiempo indeterminado, salvo pacto en contrario la
sociedad tendrá el derecho para revocar el nombramiento de sus administradores.

ÓRGANO DE VIGILANCIA

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Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución de un consejo de vigilancia formado por socios o
personas extrañas a la sociedad.

ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general es el órgano de deliberación y de decisión. Los asuntos que puede tratar la asamblea son censuras
de la gestión, la aprobación de las cuentas anuales, el nombramiento y destitución de los administradores y la
modificación de los estatutos.
La convocatoria de la asamblea general corresponde a los gerentes o administradores, que lo harán dentro de los tres
primeros meses de cada ejercicio social. La finalidad es censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Esta convocatoria es tan importante que, de no hacerse,
algunas legislaciones admiten que podría realizarla el Juez del domicilio social a instancia de cualquier socio.

Los administradores deberán convocar junta general cuando así lo soliciten los socios con un determinado porcentaje
del capital social. Los administradores tienen la obligación de dar publicidad a la convocatoria de junta, mediante
anuncio publicado en uno de los diarios de mayor circulación en que esté situado el domicilio social.

Los estatutos podrán establecer, que la convocatoria se realice mediante anuncio publicado, o por cualquier
procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el
domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios.

En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente
convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.

Entre convocatoria y celebración de la junta general debe haber una antelación mínima de 15 días.

JUNTA UNIVERSAL

La Junta General queda válidamente constituida con carácter de "Universal". Es decir, que estando presente todo el
capital se decida por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

ADMINISTRADORES

La administración se puede confiar a un solo administrador (administrador único), a dos administradores (solidarios o
mancomunados) o a un Consejo de Administración o directorio (tres o más administradores).

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En el caso de que haya dos administradores, éstos serían solidarios si bastara con la actuación de uno de ellos para
llevarse a cabo cualquier gestión. Si, por el contrario, es necesaria la actuación de ambos, se habla de administradores
mancomunados.

Los administradores deben cumplir una serie de requisitos:

No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género de comercio que constituya el objeto de la sociedad, salvo
aprobación de la Asamblea General.

Ejercerán el cargo durante el período de tiempo que se señale en los estatutos (que podrá ser indefinido) y podrán ser
destituidos en cualquier momento por la Asamblea General, incluso aunque este punto no estuviese incluido en el
orden del día.

No es necesario que sean socios de la empresa, aunque los estatutos podrán establecer lo contrario, incluso otra serie
de requisitos.

REGISTRO DE LOS SOCIOS

La sociedad llevará un libro de registro de socios, con la identificación de cada uno de ellos, así como su aportación; en
el mismo también se realizará la anotación de las transferencias de sus cuotas de capital, si fuera el caso, así como los
gravámenes si existieran.

La inscripción en el registro de comercio es obligatoria, para que surta efecto frente a terceros y además porque toda
cesión de cuotas es una transferencia e implica modificación del contrato social.

DERECHOS DE LOS SOCIOS

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Cada uno de los socios de una sociedad limitada tiene una serie de derechos. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación.

Derecho de tanteo en la adquisición de las participaciones de los socios salientes.

Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores.

Derecho de información en los períodos establecidos en las escrituras.

Derecho de obtener información sobre los datos contables de la Sociedad.

9. DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La sociedad no se disuelve por fallecimiento ni quiebra de un socio, ni por la separación del gerente o los gerentes, ni de
un socio gerente nombrado en contrato, a menos que dicho contrato disponga lo contrario. La quiebra de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada no implica la quiebra de los socios.

La transferencia de cuotas por causa de muerte de alguno o algunos de los socios se determina por las cláusulas la
escritura de constitución.

Si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, sería obligatoria su inclusión sin que puedan los
demás socios oponerse bajo ninguna circunstancia.

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Caso contrario los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido y en base al valor comercial en la
fecha de la muerte.

REGULDA EN EL C.c DEL ART. 195 AL 216

TEMA Nº 17
LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN

La situación económica de la Sociedad y los resultados obtenidos en cada ejercicio de la explotación de la empresa son
circunstancias que deben poder conocer los asociados con claridad y exactitud, en interés de la propia Sociedad, de los
accionistas, de los acreedores y de cualquier tercero que pueda tener interés en relacionarse con la Sociedad.

Precisamente por esta razón, el Código de Comercio establece una regulación minuciosa sobre la contabilidad de la
empresa, también, se aplican a esta orbe las Normas Contables Internacionales, las Normas Contables Nacionales
elaborados por instituciones internacionales y nacionales y las normas que dictan las instituciones públicas para las
empresas sujetas a regulación o fiscalización.

El Código de Comercio en su artículo 36, con el propósito de relevar la finalidad y la justificación de la contabilidad,
establece que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y
organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una
justificación clara a de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además
conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden, obviamente, a los efectos de
acreditar los registros contables y la situación económica de la empresa comercial.

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Los administradores de la Sociedad están obligados a formular los estados financieros anuales -integrados por el
Balance general, el Balance de pérdidas y ganancias (Estado de Resultados) y el Balance de Sumas y Saldos-, la Memoria
y el Informe de gestión. Los estados financieros deben someterse a la verificación de los auditores externos, quienes
formularán o no reservas.

Los estados financieros y, en su caso, el Dictamen o Informe de los auditores se pondrán a disposición de los accionistas
en el domicilio social o, si lo solicitan, se les enviarán, de forma inmediata y gratuita, para su mejor información, a partir
de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, en las sociedades anónimas. La Junta aprobará o no los estados
financieros que les presentan los administradores (Art. 285 del Código de Comercio). Se aprecia de esta forma cómo en
el procedimiento que concluye con la aprobación de los estados financieros intervienen los administradores, los
auditores y la Junta general.

El Código de Comercio, al regular la presentación de los estados financieros tiene por finalidad establecer la inexcusable
necesidad de que la Sociedad cuente con estos antecedentes contables en su interés y beneficio, en el de sus
accionistas, en el de sus acreedores y en el de cualquier tercero; que el contenido de los estados financieros sea
redactado con la obligada claridad, permita mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la sociedad (Art. 36 del Código de Comercio); que de estos documentos se desprenda con claridad el
resultado (positivo o negativo) del último ejercicio social; y, que estos documentos (estados financieros), sobre los que
los accionistas pueden ejercitar su derecho de información, permitan a los auditores ejercer su control (art. 54 del
Código de Comercio) y, en definitiva, permitan a los accionistas aprobar o rechazar los estados financieros y la
propuesta de aplicación del resultado formulada por los administradores, en la Junta general ordinaria y. en su caso,
aprobar o censurar la labor desarrollada por éstos en el ejercicio económico anterior.

Debe resaltarse que los documentos integrantes de los estados financieros constituyen una unidad cuya finalidad versa
en que las cuentas anuales faciliten, de modo simultáneo, toda la información necesaria sobre la actividad económica
de la empresa en el ejercicio de que se trate (balance de pérdidas y ganancias), sobre su situación patrimonial (balance
general).

El carácter unitario se sustenta en la idea de que sólo mediante los tres documentos contables es posible obtener la
imagen fiel del estado patrimonial y financiero de la sociedad.

1. EL BALANCE GENERAL

El Balance General es el elemento contable fundamental de la Sociedad y de éste ha de desprenderse con claridad y
exactitud la situación patrimonial de la misma en el momento de su cierre, cuál es el valor del patrimonio de la sociedad
al final de ejercicio y en qué relación se halla dicho valor respecto de la cifra del capital social.

Ei contenido del balance se desglosa en dos grandes partidas: el activo (bienes y derechos de los que es titular la
sociedad) y el pasivo (el capital, las reservas, las deudas, el resultado del ejercicio). Además, en el balance general se

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comprenden diferentes partidas y subpartidas en que ha de estructurarse que deben expresarse por su orden y de
acuerdo con los criterios que establecen los principios de contabilidad generalmente aceptadas.

Los elementos de las distintas partidas deben valorarse conforme a los principios de contabilidad generalmente
aceptados, a saber: El principio de la presunción de que la empresa continúa en funcionamiento, el principio de
invariabilidad de los criterios de valoración de un ejercicio a otro, el principio de “prudencia valorativa” que es el básico
y prevalece sobre los demás en el caso de un eventual conflicto), lo que obliga a incluir en el balance sólo los beneficios
realizados en la fecha de cierre y a tener en cuenta todos los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en
ese o en anteriores ejercicios; o, imputar al ejercicio al que se refieran las cuentas todos aquellos gastos o ingresos que
afecten al mismo, con independencia del momento de su pago o de su cobro.

2. EL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados reflejará los conceptos por los cuales se hubieran obtenido beneficios y los gastos o pérdidas
que deberán deducirse para determinar las ganancias o pérdidas netas del ejercicio y para distinguir en éste los
resultados corrientes propios de la explotación de los originados en las operaciones de carácter extraordinarios (Art. 46
del Código de Comercio).

Es el elemento contable que recoge, dividido por partidas, los beneficios o pérdidas de cada ejercicio social, mostrando
el resultado contable del mismo. La cuenta de pérdidas y ganancias comprenderá, también con la debida separación,
tos ingresos y los gastos del ejercicio y, por diferencia el resultado del mismo.

Distinguirá los resultados ordinarios propios de la explotación, de los que no lo sean o de los que se originen en
circunstancias de carácter extraordinario. Son dos las partidas que componen la cuenta de pérdidas y ganancias: Los
ingresos y los gastos, a partir del saldo que se obtenga por la diferencia entre una y otra partida es posible determinar,
por lo tanto, se debe establecer un beneficio neto o bien una pérdida.

Al igual que ocurre con el balance, la complejidad de las partidas de esta cuenta lleva a que no resulte aplicable a todas
las sociedades por igual.

4. LA MEMORIA

La Memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance general y en el balance de


pérdidas y ganancias; se expondrá con palabras la información esencialmente numérica recogida en los otros
documentos contables.

El contenido de la Memoria está descrito en el artículo 331 del Código de

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Comercio y contendrá el balance general, el estado de resultados del ejercicio y toda otra información adicional que
deba ser conocida por los accionistas.

La Junta General Ordinaria es la competente para conocer y aprobar o no la Memoria, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 285 del Código de Comercio; y, el síndico tiene la atribución y el deber de revisar el balance general y los
estados de resultados y de presentar el informe escrito a la Junta General Ordinaria, dictaminando el contenido de los
mismos y de la memoria anual.

El directorio de toda sociedad anónima deberá elaborar y publicar anualmente la Memoria, previa su consideración y
aprobación en Junta general.

La publicación de la Memoria debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio y se enviará
obligatoriamente al Registro de Comercio y a las autoridades impositivas competentes debiendo estar a disposición de
los accionistas y acreedores de la sociedad cuando la soliciten.

El incumplimiento de la publicación de la memoria motivará la suspensión del presidente y gerente por un periodo
hasta de seis meses, en cuyo lapso deberá publicarse la memoria.

El Registro de Comercio tiene la obligación de exigir la presentación de Memorias anuales, de acuerdo al numeral 9) del
artículo 1656 del Código de Comercio.

1. EL INFORME DE GESTIÓN

El Informe de Gestión debe contener la exposición fiel sobre la evolución de los negocios, la situación de la Sociedad,
los acontecimientos importantes para la Sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio y la evolución previsible de
aquélla, Los administradores expresan en el Informe de Gestión juicios de valor u opiniones.

2. LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS

La contabilidad de la Sociedad tiene la obligación de suministrar una información exacta y suficiente sobre su situación
patrimonial y sobre la marcha de sus negocios, en interés de la propia Sociedad, de sus accionistas, acreedores y
terceros. Ahora bien, si se exige a un empresario la llevanza de contabilidad, se le exige igualmente un sistema de
control que permita comprobar si la contabilidad es llevada con la regularidad formal que exija la legislación nacional y
las normas nacionales e internacionales contables.

Ese control de comprobación se verifica mediante la llamada “auditoría externa” o “auditoría de cuentas”, esta última
denominación es recogida por la práctica anglosajona.

La verificación de las cuentas de las sociedades comerciales se encomienda bajo el Código de Comercio, siempre y en
todo caso, a auditores —personas físicas o jurídicas— legalmente habilitados, de acuerdo al artículo 54 del Código de
Comercio, en los siguientes casos:

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a) Cuando la ley o el reglamento o los estatutos lo establezcan expresamente.


b) A solicitud de persona o entidad que ostente derecho reconocido por la ley.
c) Cuando se trate de emisión de valores de oferta pública o cotizables en Bolsa de Valores.
d) A solicitud fundada ante juez o autoridad controladora por quién acredite un interés legítimo.

6.1. LA FINALIDAD DE LA AUDITORÍA

El objeto de la intervención de los auditores consiste en comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como verificar la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.

La verificación comprenderá una comprobación del balance general y el estado de resultados por el auditor bajo su
responsabilidad y, en la medida que resulte indispensable, de la contabilidad y sus documentos, de acuerdo al artículo
54 del Código de Comercio.

En suma, la verificación deberá comprobar la regularidad formal de la contabilidad (contabilidad formal) y su exactitud y
veracidad (contabilidad material). La actuación de los auditores es siempre posterior a la intervención de los
administradores redactando y firmando el proyecto de cuentas, sin perjuicio de que en la práctica los auditores puedan
comenzar su actuación sobre la base de versiones no definitivas de las cuentas.

Básicamente, lo que se pide a los auditores es que expresen en su informe si las cuentas anuales examinadas expresan
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa auditada, dando lugar, si es
así, a un informe sin reservas (opinión favorable) o, en caso contrario, a expresar las razones por las que no lo reflejan
(informe con reservas, salvedades o “limitaciones al alcance”).

En casos excepcionales, los auditores pueden denegar su opinión (lo que equivale a decir que no les resulta posible a los
auditores, sobre la base de los documentos contables que les constan, expresar una «opinión técnica» sobre las
cuentas, debiendo en tal caso exponer “las razones justificativas de esta abstención”). En este caso, ha de entenderse
también que esas cuentas no reflejan la imagen fiel del patrimonio. En estas dos últimas hipótesis, las cuentas que
eventualmente se aprueben a pesar de las reservas o de haberse denegado la opinión, resultarán impugnables.

6.2. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES

El nombramiento y el funcionamiento de los auditores deben fundarse, esencialmente, en la garantía y preservación de


la independencia y la eficacia de los auditores.

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Los auditores deben ser nombrados por la Junta general de la Sociedad, designando una o varias personas físicas o
jurídicas, antes de que finalice el ejercicio por auditar, para que desempeñen su función por un tiempo determinado,
aunque pueden ser reelegidos después de expirado el período inicial.

El síndico tiene como atribución y deber exigir el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones de la Junta
general por parte de los órganos sociales, conocer los informes de auditoría y, en su caso concretar la realización de
auditorías externas, previa autorización de la Junta general, de acuerdo al numeral 8) del artículo 335 del Código de
Comercio.

7. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

Los estados financieros (balance general y el estado de resultados) han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria
para su aprobación o rechazo (artículo 285, núm. 1) y 2), que deberá igualmente resolver “sobre la aplicación del
resultado (próspero o adverso) del ejercicio” (distribución de las utilidades o el tratamiento de pérdidas). Para que se
produzca esta aprobación resulta indispensable seguir un procedimiento que, sintéticamente expuesto, consiste en lo
siguiente:

a) Convocatoria de la Junta General Ordinaria.- Los estados financieros (balance general y estado de resultados) y, con
ellos, la gestión social y la aplicación del resultado del ejercicio son cuestiones que deben ser necesariamente
incluidas en el orden del día —para su eventual aprobación— de la Junta General Ordinaria.

Por ello deberá ser convocada con los requisitos, plazos y publicidad que establece el Código de Comercio (Art.
289), en garantía de todos los accionistas. Pero además, y sobre todo, el Código de Comercio ha reforzado el
derecho de información del accionista ante la Junta General Ordinaria, al disponer que, todo accionista tiene
derecho a pedir en la Junta general informes relacionados con los asuntos en discusión (Art. 300 del Código de
Comercio), con lo cual, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista puede obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma los balances, el informe de gestión y el dictamen o el informe de los auditores de cuentas.

En el caso de que se infrinja este deber, el acuerdo (decisión) que aprobara los estados financieros está afectado de
nulidad.

b) Celebración de la Junta general ordinaria.— Debiendo celebrarse la Junta general, en primera o en segunda
convocatoria (Art. 295 del Código de Comercio), la Junta general habrá de decidir por mayoría (Art. 290 del Código
de Comercio) si se aprueban o no los balances.

El margen de actuación de los accionistas es reducido, debiendo limitarse a aprobar o a rechazar la aprobación de
los balances, de forma que no podrá modificarlas, pero no deberá aprobarlas si en su confección se han infringido
las normas. En el caso de aprobarlas bajo el supuesto descrito, el acuerdo social, que sería nulo, no subsanaría la
nulidad de las cuentas anuales (art.

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302 del Código de Comercio).

c) Aplicación del resultado. — Corresponde a la Junta general acordar lo que deba hacerse con el resultado del
ejercicio, pero siempre de acuerdo con el balance aprobado (Art. 285, numeral 2) del Código de Comercio). Se
habla a este respecto de beneficio neto o beneficio líquido como “la diferencia entre ingresos y gastos, incluyendo
en los primeros los ordinarios, los financieros y los extraordinarios” (ViCENT). El resultado del ejercicio puede ser
positivo (beneficio) o negativo (pérdida).

La legislación boliviana (Art. 168 del Código de Comercio) dispone que la distribución de utilidades sólo puede
hacerse cuando las mismas sean efectivas y líquidas, resultantes de un balance elaborado de acuerdo con la ley y
los estatutos y aprobados por los socios o el órgano social competente; y, que es nula cualquier estipulación en
contrario.

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores formulen a la Junta general no es enteramente
libre, sino que ha de tener en cuenta una serie de condicionantes legales y, en su caso, estatutarios. Así, cuando el
resultado del ejercicio sea adverso (pérdidas), habrán de compensarse con las reservas (voluntarias, estatutarias y
legal), manteniéndose de lo contrario (ante la insuficiencia o ausencia de reservas) en el activo, a la espera de
ejercicios prósperos.

Además, no pueden distribuirse utilidades mientras existan pérdidas (resultado adverso) no cubiertas de ejercicios
anteriores. (Art. 171 del Código de Comercio).

Cuando el resultado del ejercicio sea próspero (es decir, el ejercicio haya arrojado una ganancia o beneficio) las
utilidades pueden capitalizarse (Art. 347 del Código de Comercio); además, no pueden limitarse los
administradores a proponer el reparto del beneficio en forma de dividendos, sino que ha de seguirse un
determinado orden, atendiendo a una serie de asignaciones.

Del beneficio neto:

a) Habrá que proceder a dotar la reserva legal si no estuviese suficientemente dotada, en Bolivia asciende al 5%
de las utilidades efectivas y líquidas y es obligatoria, solamente, para las Sociedades que se constituyan como
sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada (Art. 169 del Código de Comercio).

b) Habrá que dotar, también, las reservas estatutarias (reservas previstas en los estatutos sociales de la
Sociedad). La naturaleza y destino de estas reservas están determinadas, por lo que, puedan haber establecido
los estatutos al constituirse la Sociedad (puede ser la compensación de pérdidas u otra finalidad distinta).

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c) Las sociedades (Juntas generales), cualquiera sea, su tipo, pueden acordar también la formación de reservas
especiales (reservas voluntarias) que sean razonables y respondan a una prudente administración y que su
porcentaje, límite y destino serán acordados por socios o por las Juntas generales (Art. 169 del Código de
Comercio).

d) Cabe, igualmente, que las leyes que regulan determinadas actividades económicas dispongan que específicas
Sociedades (empresas sujetas a regulación) constituyan reservas técnicas, por la naturaleza de sus actividades.

Una vez cubiertas las “reservas” a las que se ha hecho referencia, la cantidad resultante ya es repartible, pero no es
de libre distribución ya que, con carácter previo, deberán retribuirse el dividendo privilegiado (acciones
privilegiadas), las ventajas de fundadores y promotores que bajo nuestra legislación no podrá durar más de diez
años ni exceder en ningún más del 10% de las utilidades netas (Art. 237 del Código de Comercio) y la participación
en beneficios de los administradores (Art, 171 del Código de Comercio), este último en Bolivia tiene un carácter
potestativo.

La cantidad que resulte de esta operación es ya beneficio de libre distribución con cargo al cual la Junta general
podrá distribuir dividendos. Todo lo anteriormente expuesto deberá tenerse en cuenta para formular la propuesta
de aplicación del resultado que han de elaborar los administradores y someterla a la Junta general. En todo caso, la
propuesta no es vinculante para la Junta general, que podrá modificarla. Además, ha de entenderse que la
aprobación de las cuentas anuales (balances) y la aplicación del resultado son, formal y materialmente, acuerdos
distintos, aunque se aprueben en el curso de una misma reunión. No obstante, es evidente que la aprobación de
las cuentas es presupuesto de la aplicación del resultado (por cuanto que la Junta general sólo puede pronunciarse
sobre “el resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado”).

FUSIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES

1. FUNCIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO

La fusión de las sociedades comerciales constituye, desde una perspectiva económica, un


procedimiento tendente a la concentración e integración de empresas, que, a su vez, viene impuesta
por la racionalización de la producción y por las exigencias de la competencia que demanda
constantemente la existencia de mayores unidades empresariales.

Estos factores exigen que cada vez sea mayor el tamaño de las empresas e imponen, por lo tanto, la
concentración de las pequeñas, de las medianas e, incluso, de las grandes sociedades. Uno de los
procedimientos para lograr la concentración de las empresas consiste en fusionar a las sociedades

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comerciales.

Jurídicamente, la fusión es un procedimiento por el cual dos o más sociedades agrupan sus
patrimonios y sus socios en una sociedad única, previa extinción de todas las sociedades que se
fusionan (creando una sociedad nueva que asuma a todas las preexistentes) o previa disolución de
todas menos una (que absorbe a las restantes).

Bajo esa línea de pensamiento, el Código de Comercio en su artículo 405 dispone que existe fusión
cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva (fusión propia), o
cuando una de ellas incorpora a otra u otras, que se disuelven sin liquidarse (fusión por absorción). La
nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al
producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio
definitivo de fusión.

En cuanto a las sociedades que pueden tomar parte en el proceso de fusión, la doctrina informa que
pueden fusionarse entre sí sociedades de la misma naturaleza (p. ej.: una sociedad colectiva con otra
colectiva o una sociedad limitada con otra sociedad limitada), pero nada impide, de acuerdo a la
doctrina, la fusión de sociedades de naturaleza distinta (fusiones mixtas o heterogéneas) una sociedad
personalista y una capitalista e incluso civiles con mercantiles, a saber, una cooperativa y una
sociedad mercantil o civil.

Nuestra legislación regula la fusión en el Título III “Sociedades Comerciales”, con lo cual, permite la
fusión heterogénea o mixta, solo, entre sociedades comerciales, falta en nuestro ordenamiento una
regulación dirigida a las fusiones mixtas entre sociedades comerciales y sociedades civiles. De hecho,
la regulación del procedimiento, los requisitos y el régimen jurídico de la fusión parece estar
pensando sólo para las sociedades anónimas, puesto que las normas que regulan el cumplimiento de
los requisitos y el procedimiento involucra institutos jurídicos propios de las sociedades anónimas
como se advertirá en el desarrollo de la lección.

2. PRESUPUESTOS DE LA FUSIÓN

La fusión es el más complejo de los procedimientos en que pueden verse envueltas varias sociedades.
Para que la fusión exista, es necesaria, de acuerdo a la doctrina, la concurrencia de cinco requisitos o
presupuestos constitutivos, cuyo análisis y presencia permiten comprender que es la fusión y

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distinguirla de figuras afines, las que pueden conducir, sin embargo, a resultados económicos
análogos (venta de la empresa o venta de la totalidad de las acciones de la sociedad); sin embargo,
nuestra legislación sólo reconoce dos presupuestos o requisitos preliminares de acuerdo al artículo
406 del Código de Comercio, aunque implícitamente reconoce estos cinco presupuestos a la luz del
concepto de fusión.

Para poder hablar de fusión en sentido propio es necesario que concurran los siguientes presupuestos
o requisitos:

1) Disolución de una, de varias o de todas las sociedades que intervienen en el procedimiento de


fusión, lo cual implica la extinción de todas las que se disuelven.

El Art. 405 del Código de Comercio, al conceptualizar la fusión, precisa que existe fusión cuando
dos o más sociedades se disuelven para constituir una nueva (fusión propia); y, también, precisa
que existe fusión cuando una de las sociedad comercial incorpora a otra u otras que se disuelven
sin liquidarse (fusión por absorción).

Como puede advertirse, tanto en la fusión propia como en la fusión por absorción, una o más
sociedades comerciales se disuelven, en el primer caso para constituir una nueva sociedad
comercial y en el segundo caso se disuelven para ser absorbidas por otra sociedad comercial.
Teniendo en cuenta lo expuesto, tanto en la fusión propia como en la fusión por absorción las
sociedades se disuelven.

2) Se disuelven todas cuando la fusión se realiza mediante la creación de una sociedad nueva. Se
disuelven todas menos una cuando ésta ha de subsistir precisamente para absorber a las disueltas.
Todo ello exige la adopción de los correspondientes acuerdos en las Juntas generales de
todas las sociedades, porque todas se ven afectadas (Art. 286 del Código de Comercio).
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3) Transmisión en bloque de los patrimonios de las sociedades disueltas, precisamente porque el


efecto de la fusión es que todo el patrimonio (activo y pasivo) de cada sociedad disuelta se
transmita de modo universal a la sociedad de nueva creación o a la sociedad absorbente. Esta
transmisión en bloque de los patrimonios respectivos significa que la sociedad resultante (nueva)
o la sociedad absorbente (preexistente) adquiere el activo y el pasivo de las sociedades que se

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fusionan en unidad de acto y de título adquisitivo, y a título universal (el acuerdo de disolución y
el de fusión).

Si bien nuestra legislación no regula expresamente la transmisión en bloque de los patrimonios,


ésta se efectúa. El numeral 2) del artículo 406 del Código de Comercio prevé la preparación y
publicación (además de una posible oposición de los socios y acreedores) de los balances de la
sociedades que se fusionen.

4) Inexistencia de liquidación en las sociedades disueltas. Dado que la fusión exige la disolución,
la extinción y el traspaso en bloque de los patrimonios de todas las sociedades (a una nueva o
preexistente) para que se produzca la suma total de ellas en el único patrimonio resultante, es
evidente que la fusión no puede generar la liquidación de los patrimonios de cada una de
tas .sociedades fusionadas (Art. 405 del Código de Comercio/Las sociedades se disuelven sin
liquidarse), precisamente porque su liquidación impediría la concentración de todas las empresas
en una nueva resultante de la suma de todas ellas.

5) Agrupación de todos los socios en una única sociedad resultante de la fusión. La sociedad
resultante (absorbente o de nueva creación) recibe el patrimonio de las sociedades disueltas y
entrega en contraprestación a los accionistas de cada sociedad disuelta acciones representativas
del capital social (de la sociedad nueva) o del aumento del capital (de la sociedad preexistente que
las absorbe).

3. PROCEDIMIENTO DE LA FUSIÓN

La fusión de .sociedades se sujeta a un procedimiento, minuciosamente regulado en el Código de Comercio y cubre


las siguientes etapas:

3.1. Preparación de la fusión: El Compromiso de fusión

La iniciativa del estudio de la fusión corresponde normalmente a los administradores, sin que ello impida que su
estudio les sea encomendado o impuesto por una decisión previa de la Junta General Extraordinaria de una o de
varias de las sociedades integrantes del proceso de fusión.

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Después de los correspondientes estudios y negociaciones entre los administradores de las sociedades que van a
participar en la fusión, éstos deberán redactar un proyecto de Compromiso de Fusión, suscrito por los
representantes de las sociedades. Este Compromiso de Fusión debe ser aprobado por la mayoría de votos de las
Juntas Generales Extraordinarias a fusionarse, de acuerdo a lo previsto por el numeral 1) del artículo 406 del
Código de Comercio.

El Compromiso de Fusión les obliga a no dificultar la posterior aprobación del Acuerdo Definitivo. La
importancia del proyecto de fusión versa en su contenido, que, como mínimo, de acuerdo a la doctrina y a la
práctica empresarial afecta a:

a) La identificación de las sociedades que se fusionan.


b) El tipo de canje de las acciones calculado sobre el valor real del patrimonio de cada sociedad (el
socio recibirá a cambio de sus acciones o participaciones, acciones o participaciones de la
sociedad resultante).
c) El procedimiento del canje.
d) La fecha a partir de la cual las nuevas acciones procedentes de la fusión darán derecho a los
beneficios.
e) La fecha en la que las operaciones de las sociedades que se extingan deberán entenderse
realizadas por cuenta de la sociedad a la que traspasan sus patrimonios. Los derechos que se
vayan a otorgar en la sociedad resultante, a titulares de acciones de clases especiales o de
derechos especiales distintos de las acciones.

Los derechos (económicos) que deban reconocerse a los expertos intervinientes en el proyecto de fusión o a los
administradores de las sociedades fusionadas, en la nueva sociedad.

El Compromiso de Fusión, de acuerdo al artículo 412 del Código de Comercio, puede ser dejado sin efecto en
tanto no se suscriba el Acuerdo Definitivo de Fusión y no exista perjuicio a las sociedades, los socios y terceros.

3.2. Informe de expertos independientes y de los administradores sobre el proyecto de fusión

La importancia del proyecto de fusión es de tal magnitud porque de ella depende la viabilidad y el futuro de la
fusión. La vida práctica de la empresa y la doctrina nos informa que las sociedades a fusionarse contratan
expertos (cuya responsabilidad se equipara a la de los auditores de cuentas de la sociedad) que recaban en el
desarrollo de su tarea todos los documentos e información para proceder a todas las verificaciones que sobre el
proyecto de fusión estimen necesarias. Los informes de estos expertos independientes se centrarán,
normalmente, en el tipo de canje de las acciones y en la equivalencia o no del capital.

No puede desconocerse que el informe de los expertos independientes en la fusión es una sólida garantía de
control del procedimiento que beneficia a los socios u accionistas y, sobretodo, a los minoritarios.

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Asimismo los administradores de cada sociedad informarán sobre “el proyecto de fusión, en sus
aspectos jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones y a las
especiales dificultades de valoración que pudieran existir.

3.3. La convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Naturalmente, el Compromiso de Fusión y el Acuerdo de Fusión se adoptaran por las Juntas Generales
Extraordinarias de cada una de las sociedades que participan en la fusión (numeral 5) del Art. 286 del Código de
Comercio), porque sin estos acuerdos el proyecto de fusión carece de eficacia y quedará sin efecto.

Respecto a las Juntas Generales Extraordinarias, el Código de Comercio, establece un requisito y la doctrina y
la legislación comparada adiciona otro:

a) El primero de ellos es que debe convocarse y publicarse la convocatoria al menos con un (1) mes
de anticipación a su celebración (para que los accionistas tengan tiempo de reflexión) (Art. 288
del Código de Comercio).

Ahora bien, la doctrina y la legislación comparada aconseja que no puede publicarse la citada
convocatoria antes de haberse efectuado el depósito del “proyecto de fusión” en las sociedades
que intervengan en la fusión.

b) El segundo requisito, de acuerdo a la doctrina y la legislación comparada, es que al publicarse las


convocatorias de estas Juntas Generales Extraordinarias, deberá mencionarse y facilitarse (en el
domicilio social o mediante su envío gratuito) a los accionistas, obligacionistas y a los titulares de
derechos especiales, el proyecto de fusión, el informe de los expertos y de los administradores
sobre el proyecto de fusión, los balances generales y el informe de gestión de los tres últimos
ejercicios de las sociedades que participan en la fusión con el informe de los auditores, el balance
de fusión cuando sea distinto y el proyecto de escritura y de los estatutos de las sociedades
resultantes de la fusión.

3.4. El balance de fusión

Los balances especiales de todas las sociedades a fusionarse se preparan a la fecha de la suscripción
del Compromiso de Fusión, éstos son puestos a conocimiento de los socios y acreedores de las
sociedades a fusionarse, los que pueden oponerse si no son garantizados sus derechos, de acuerdo a lo

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dispuesto por el numeral 20 del artículo 406 del Código de Comercio que, también, prevé que las
controversias que emerjan son resueltas por un juez sumariante.

Las Juntas Generales Extraordinarias de las sociedades que intervienen en la fusión deben aprobar el
balance de fusión, si bien nuestra legislación explícitamente no dispone que el balance de fusión deba
aprobarse en una Junta General Extraordinaria, si prevé en el numeral 5) del artículo 407 del Código
de Comercio que los balances especiales de fusión deben incluirse en el Acuerdo Definitivo que será
aprobado por la Junta General Extraordinaria (Art. 286 del Código de Comercio).

La práctica empresarial y la doctrina informan que los balances de fusión deberán ser auditados antes de su
presentación a las Juntas Generales Extraordinarias.

3.5. El Acuerdo Definitivo de Fusión adoptados por las Juntas Generales Extraordinarias

Suscrito el Compromiso de Fusión, recibidos los informes de los expertos y de los administradores de las
sociedades que se fusionan y elaborados y publicados los balances especiales de fusión sujetos a oposición, se
aprueba en las Juntas Generales Extraordinarias, el Acuerdo Definitivo de Fusión.

El Acuerdo Definitivo de Fusión de todas las sociedades habrá de adoptarse respetando lo previsto en materia de
quórum y mayorías. Es necesario que todas las sociedades que participen en la fusión aprueben el citado
Acuerdo Definitivo de Fusión.

El Acuerdo Definitivo de fusión, de acuerdo al artículo 407 del Código de Comercio, contiene:

a) Las resoluciones aprobatorias de las sociedades participantes.


b) La nómina de los socios que se acojan al derecho de retito y capital que representan los mismos.
c) La nómina de los acreedores que formulen su oposición y el monto de sus créditos.
d) Las cláusulas para la ejecución del acuerdo que debe observar el cumplimiento de las normas de
disolución de cada sociedad.

3.6. Publicación e inscripción del Acuerdo Definitivo de Fusión en el Registro de Comercio

El Acuerdo Definitivo de Fusión una vez adoptado se publica por una sola vez en un medio de prensa escrita de
amplia difusión nacional (Arts. 132 y 401 del Código de Comercio). La justificación de la publicación no estriba
solo en el deseo de tutelar a los accionistas sino, sobre todo, a los terceros acreedores.

Posteriormente, se inscribe en el Registro de Comercio, de acuerdo al artículo 409 del Código de Comercio.

3.7. Derecho de oposición de los acreedores

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La fusión no podrá ser realizada (ejecutada) si hubiese mediado oposición, los acreedores de cada una de las
sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión, en los términos previstos en el numeral 2) del artículo
406 del Código de Comercio. La oposición se formula una vez publicado el Compromiso de Fusión.

4. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES FUSIONES IMPROPIAS

Las sociedades optan a caminos indirectos diferentes a la fusión, por diversas circunstancias (razones
fiscales o interés de los accionistas), para alcanzar resultados económicos similares a los que hubiesen
obtenido con la fusión. Así, para obtener los resultados prácticos de la fusión - idénticos o parecidos
— escogen uno de los varios procedimientos arbitrados por la práctica de los negocios y que suelen
consistir en alguna de las siguientes figuras.

4.1. Transmisión (venta) de todo el patrimonio de una sociedad a otra

Una sociedad acuerda con otra transmitirte mediante precio todo su patrimonio (activo y pasivo), de modo que
la compradora reciba toda la empresa de la vendedora, a la que entrega el precio pactado. La sociedad
compradora ha acumulado, en una sola mano, dos patrimonios empresariales (como en la fusión propia),
mientras que la vendedora podrá destinar el dinero recibido: A la explotación de su propio objeto, a la
explotación de otro objeto social previa su modificación; o —y esto será lo más normal— podrá destinarlo a ser
restituido a sus socios accionistas previa disolución.

Lo efectuado no es fusión, sobre todo, por no existir integración de los socios de la sociedad vendedora a la
sociedad compradora.

4.2. La venta - fusión

Esta fusión impropia supone (como en la anterior) que una sociedad transmite a otra todo su patrimonio, la cual,
al recibirlo, aumenta su capital según el valor de lo recibido, entregando las acciones representativas de su
aumento a la sociedad transmitente o aportante (MOTOS). Esta sociedad sustituye en su patrimonio su anterior
activo empresarial por las nuevas acciones emitidas por la sociedad receptora de la empresa. La sociedad
receptora de las acciones puede, o bien conservarlas en su patrimonio, o bien (lo que es más propio de la «venta-
fusión») disolverse entregando las acciones a sus socios.

Se comprueba que, por este segundo procedimiento, se consiguen los dos efectos típicos de la fusión por
absorción: i) Se concentran los dos activos empresariales en una sola sociedad; y, además, ii) los accionistas de
la sociedad transmitente pueden llegar a convenirse en socios de la sociedad adquirente (lo cual, no siempre
ocurre). Si ello es así, ¿por qué se utiliza este procedimiento y no la fusión propia o por absorción?, por razones

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varias, pero fundamentalmente para eludir al rígido sistema normativo que regula la fusión, establecido en
protección de los socios y de los terceros acreedores.

4.3. Transmisión o venta de todas las acciones de una sociedad (o de un paquete de control)

En este supuesto, el objeto del contrato es la compraventa de la totalidad de las acciones de una
sociedad. De esta forma la sociedad adquirente obtiene el control absoluto de la empresa de la
sociedad adquirida, de modo que de facto puede operar como si los dos patrimonios empresariales
constituyeran uno solo. Se equipara, con razón, al supuesto de compraventa de empresa.

Se plantea la duda de si los casos en que la venta no se extienda a todas las acciones o participaciones,
sino que, se limite a la compra de un “paquete de control”, han de ser tratados de igual forma. Lo
cierto es que tal adquisición merece la consideración de “fusión propia” que ha de ser equiparada a la
de la compra de todas las acciones. Fuera quedan, por tanto, los supuestos de adquisición gradual de
acciones o participaciones que hacen que, en un momento determinado, el socio pueda llegar a
controlar la sociedad.

Puede ocurrir que la sociedad adquirente mantenga formalmente la personalidad jurídica de la


sociedad adquirida, de la que puede disponer a su antojo o adoptar el acuerdo de disolverla para
después de liquidarla incluir directamente en su patrimonio el activo empresarial de la adquirida.
Puede incluso procederse a la fusión por absorción de la sociedad así adquirida.

Estos supuestos de compra de todas las acciones (o de un paquete de control) dan lugar a una
interesante problemática de responsabilidad del vendedor (cuyo fundamento ha de buscarse en el
deber que asume el vendedor de responder por los vicios ocultos de la cosa vendida, o en el régimen
de la responsabilidad in contrahendo) en aquellos casos en que la rentabilidad de la empresa no se
ajusta a lo esperado o, cuando la misma se ha realizado sobre la base de un balance que resultó
erróneo.

LA ESCISIÓN

1. ANTECEDENTES Y FUNCIÓN ECONÓMICA

La escisión es una figura jurídica que carece de regulación en el Código de Comercio; sin embargo, es una figura que las
legislaciones modernas han recogido por su aplicación y utilidad en la vida empresarial.

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La función económica de la escisión es compleja, puesto que la escisión consiste en dividir o separar, en dos o más
partes, el patrimonio de una sociedad que se extingue, para aportar cada una de ellas a una o varias sociedades nuevas o
preexistentes. Se está, por lo tanto, en presencia de una desconcentración de las partes de un todo empresarial (la
sociedad escindida) para proceder a una integración en las sociedades beneficiarias (por creación o por absorción). Se
produce una división empresarial, con extinción. En otra de sus variantes, lo que existe es una empresa (que subsiste)
que segrega una parte o partes de su patrimonio para aportarlas a una o a varias sociedades nuevas o preexistentes (por
extinción o por absorción). Se advierte que la escisión puede servir a varias empresas para que éstas se desconcentren o
concentren.

2. CONCEPTO Y CLASES

Hay dos clases de escisión, que poseen conceptos distintos: La escisión total y la escisión parcial. En la primera de las
modalidades, la sociedad que se escinde aporta todo el patrimonio de la sociedad que se extingue, mientras que en la
segunda se segrega parte del patrimonio de la sociedad escindida, que no se extingue sino que subsiste.

3. PRESUPUESTOS DE LA ESCISIÓN

Para que exista escisión, en sentido propio, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) Que, se segregue y aporte todo o parte del patrimonio de una sociedad a una o varias sociedades.
2) Que, como contraprestación, ha de producirse necesariamente una entrega de las acciones o las cuotas
de la sociedad o sociedades beneficiarias a los accionistas de la sociedad que se escinde, quienes
devienen en accionistas o socios de la beneficiaria, en la proporción que corresponda a cada uno. No
es aplicable, por analogía, los requisitos y el procedimiento de escisión a los casos en los cuales las
acciones de la sociedad beneficiaria que esta entrega a cambio de la “rama de actividad”, no las
perciben los accionistas de la “escindida”, sino la propia sociedad “escindida”, jurídicamente no se
trataría de una escisión en sentido propio, sino de una operación de aumento de capital con
aportaciones no dinerarias.
3) Que, en el caso de la escisión parcial, la sociedad que se escinde reducirá el capital social en la cuantía
correspondiente.
4) Que, la transmisión del patrimonio total o parcial de la sociedad escindida se haga en bloque o, como
en la fusión, por transmisión universal.
5) Que, las acciones de la sociedad escindida estén totalmente desembolsadas.

4. PROCEDIMIENTO DE LA ESCISIÓN

La escisión para producirse debe seguir el siguiente procedimiento:

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a) El proyecto de escisión

El proyecto de escisión debe elaborarse y suscribirse por los administradores de las sociedades implicadas, debiendo
contener todo lo exigido para el proyecto de fusión y, además, la mención del activo y del pasivo que debe segregarse y
aportarse a cada sociedad, así como las acciones y participaciones que, de las sociedades beneficiarias, corresponden a
los accionistas de la sociedad escindida.

En principio, si son varias las sociedades beneficiarías, a los socios de la sociedad escindida les corresponderá un número
de acciones o participaciones en todas las sociedades beneficiarias, proporcional a sus respectivas participaciones en la
escindida. Sólo mediante el consentimiento de los afectados podrá alterarse esta regla para atribuirles acciones o
participaciones de una sola de ellas.

b) Informe de expertos independientes y de los administradores

Los expertos independientes, de acuerdo a la legislación comparada deben ser nombrados por la autoridad pública que
administre el Registro de Empresas, con la finalidad de que los expertos independientes emitan un informe objetivo sobre
los extremos del proyecto de escisión. Idéntico informe debe ser emitido por los administradores de la sociedad que
deberán informar a su Junta general sobre cualquier modificación importante que se produzca en su activo o pasivo desde
la fecha de la elaboración del proyecto de escisión.

c) El balance de escisión

El balance de escisión debe ser elaborado y aprobado para cada sociedad implicada.

d) Convocatoria, información y adopción de los respectivos acuerdos de las Juntas generales de


cada sociedad afectada

La doctrina informa que la convocatoria, la información y la adopción de decisiones por las Juntas Generales
Extraordinarias se sujetan al mismo régimen jurídico que se prevé para la fusión.

e) Publicación del acuerdo e inscripción en el Registro de Comercio

La doctrina informa que la publicación de las escisiones se rige igualmente por los preceptos establecidos en materia de
fusión. Se requiere, por lo tanto, escritura pública, inscripción en el Registro de Comercio y publicación.

5. TUTELA DE LOS ACREEDORES Y NULIDAD

Como medios de tutela de los acreedores, al igual que en la fusión, se prevé el derecho de oposición, con lo cual, todos
los acreedores de cualquiera de las sociedades que intervienen en la escisión pueden oponerse a la ejecución de la

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escisión en los términos previstos para la fusión. Por otra parte —y aquí reside una particularidad de la escisión— se
establece expresamente para el caso de escisión que del cumplimiento de las obligaciones transmitidas (que
correspondiesen a la sociedad escindida y que pasen a una sociedad beneficiaria) responden subsidiariamente (es decir,
en defecto de cumplimiento de la obligación por la sociedad beneficiaria que asumió la obligación) y solidariamente las
restantes sociedades beneficiarlas hasta cierto límite (concretamente, hasta el importe del activo neto atribuido en la
escisión a cada una de ellas), y también, si subsiste, la sociedad escindida.

El régimen de la nulidad de la fusión, también, se aplica a la fusión. Por lo tanto, sólo procede la impugnación una vez
inscrita la escisión en el Registro de Comercio.

QUIEBRA II
PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA

El Código de Comercio, en sus artículos 1542 y siguientes, regula el procedimiento de quiebra, de tal manera que si en
las etapas iniciales del proceso se determina que no hay causal para declarar el estado de quiebra se archiva el
expediente; al contrario, si se considera que hay mérito suficiente se continúa con el trámite tendiente a declarar en
quiebra la empresa y resarcir los bienes de los terceros afectados con la no continuidad del negocio.

1. PRESUNCIÓN DE QUIEBRA

El artículo 1489 del Código de Comercio dispone que podrá declararse en estado de quiebra al comerciante que cese en
el pago de sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de éstos; y, se establecen los hechos en los que se presume el
estado de cesación de pagos, como ya ha quedado explicado en la lección anterior. Ahora bien, contra esta presunción
sólo se admite la prueba documental que permite al comerciante, de manera fehaciente y directa, demostrar que puede
hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles.

No obstante, toda quiebra o estado de cesación de pagos está precedida de un denominado “período de sospecha”, es
decir, el período de tiempo en el que posiblemente empezaron a surgir los riesgos o “incertidumbres de importancia
relativa” que se materializaron y conllevaron la quiebra del negocio y que fue anterior a que se presentaran hechos
visibles para los terceros, quienes no conocen los detalles de la información financiera del negocio.

En otras palabras, en este período de tiempo se materializó la quiebra sin dar muestras externas que pudieran alertar a los
acreedores e inversionistas, teniendo en cuenta que esta información solo los conocen las altas jerarquías de las empresas
y cuando finalmente salen a la luz pública, ya ha transcurrido un importante periodo de tiempo.

En múltiples ocasiones, los acreedores utilizan este periodo de tiempo, en donde aún la empresa no presenta signos
externos de estar en estado de quiebra, para desviar sus bienes a otras vías y que cuando se descubra el estado de quiebra
no los puedan embargar.

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Con el propósito de evitar esta práctica es que la doctrina y la legislación comparada prevén el establecimiento del
“período de sospecha”, como un mecanismo por el cual el juez anula cualquier negocio que pudo haber realizado un
comerciante tendiente a desviar sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

El periodo de sospecha trae consigo la nulidad de los negocios realizados por el comerciante con el fin de disminuir su
patrimonio y evadir sus responsabilidades frente a los terceros participes en sus negocios, sean inversionistas, acreedores,
proveedores y demás afines, de tal manera, que con dicha nulidad se eliminen los negocios mal intencionados que realizó
el comerciante y se restituyan los bienes que servirán para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, nuestra legislación
no reconoce estas previsiones.

2. DECLARATORIA DE QUIEBRA

Es competente para conocer de un procedimiento de quiebra de un comerciante individual o de una sociedad comercial,
el Juez de Partido en lo Civil en cuya jurisdicción se encuentre su establecimiento principal y, en su defecto, el del
domicilio.

La declaratoria del estado de quiebra de un comerciante que haya cesado en el pago de sus obligaciones se dispone a
solicitud de uno o varios acreedores, del propio deudor, de oficio por el juez o a solicitud de las autoridades públicas
competentes.

El juez podrá adoptar, sin admisión de recursos, las medidas precautorias de protección de la integridad del patrimonio
del deudor, si considera acreditado lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora. El juez podrá
también ordenar la detención preventiva del deudor, expidiendo el correspondiente mandamiento.

2.1. DECLARACIÓN DE QUIEBRA A SOLICITUD DE LOS ACREEDORES

Si la quiebra se dispone a solicitud de los acreedores, éstos deberán probar la calidad de comerciante del deudor, la
validez y exigibilidad de sus créditos y el estado de cesación de pagos del deudor, entendiéndose, por tal, como ya ha
quedado establecido, a la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o por cualquiera de los
hechos descritos en el artículo 1489 del Código de Comercio.

El juez de la causa dispondrá el traslado al deudor para que conteste la demanda dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación; y, en el caso de oposición del deudor abrirá un término común de prueba no mayor de quince (15) días, a
cuya conclusión, el juez resolverá sin otro trámite, admitiendo o rechazando el pedido de declaratoria de quiebra.

2.2. DECLARACIÓN DE QUIEBRA A SOLICITUD DEL PROPIO DEUDOR

El deudor que solicite la declaratoria de su propia quiebra, debe hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 1500
del Código de Comercio; es decir, deberá hacerlo dentro del décimo (10mo.) día de conocido o que debió conocer su
estado de cesación de pagos, siempre que no se haya declarado la quiebra, si concurren en su favor las siguientes
condiciones:

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1) No haber sido declarado en quiebra durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud.
2) No haber celebrado otro concurso preventivo dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la
solicitud.
3) No haber sido condenado por algún delito contra la propiedad, la fe pública o la economía nacional.
4) No estar legalmente sujeto a liquidación administrativa forzosa.
5) Estar cumpliendo, debidamente las obligaciones legales en cuanto al registro de comercio y a la
contabilidad de sus negocios.

Si el deudor interpone su solicitud fuera del plazo señalado, el juez de la causa admitirá su petición, pero quedará sujeto a
la calificación de quiebra culpable, debiendo en todo caso acompañarse los documentos señalados en el artículo 1501 del
Código de Comercio:

1) Balance general de los negocios, cuenta de resultados, inventarios y demás estados financieros, certificados por un
profesional habilitado.

2) Detalle de sus bienes, derechos y obligaciones, con indicación precisa de su composición, criterio seguido para su
valuación, ubicación y gravámenes de los bienes; y, los nombres y domicilios de todos sus acreedores y deudores,
naturaleza y monto de las deudas y créditos pendientes.

3) Copia de los balances generales, cuenta de resultados y demás estados financieros de las cinco (5) últimas gestiones,
con sus certificaciones.

4) Certificado que acredite la inscripción en el Registro de Comercio. En el caso de sociedades, se deberá acompañar
testimonio de la escritura constitutiva, de sus modificaciones y estatutos, así como la constancia de su inscripción
respectiva.

5) Relación de todos los procesos en curso contra el deudor o promovidos por él.

6) Si se trata de sociedades cuyos socios responden ilimitadamente de las deudas sociales, una nómina de estos socios,
con indicación de sus domicilios.

3. AUTO DECLARATIVO DE QUIEBRA

El juez de la causa podrá disponer expresamente la declaratoria de quiebra, al individualizar al deudor o deudores y en su
caso a los socios ilimitadamente responsables. El Auto Declarativo de Quiebra, de acuerdo al artículo 1551 del Código de
Comercio, deberá contener mínimamente:

1) El nombramiento del síndico y la determinación de la caución que debe otorgar.

2) Prohibición al quebrado para ejercer los derechos de disposición y administración de los bienes.

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3) Potestativamente, la detención del quebrado, o en su caso, orden de cursar las comunicaciones necesarias para
asegurar su arraigo.

4) Orden a terceros para que entreguen al síndico los bienes del quebrado, adoptando las medidas necesarias para
hacerlas efectivas.

5) Orden al quebrado para que entregue al síndico inmediatamente los libros de contabilidad obligatorios y voluntarios,
los documentos y demás papeles.

6) Orden al correo, telégrafos y análogos para que entreguen al síndico toda la correspondencia y comunicaciones
dirigidas al quebrado.

7) La prohibición a los deudores del quebrado de hacerle pago o entregarle bienes directamente, con apercibimiento de
doble pago en su caso.

8) Intimación al quebrado para que, dentro de veinticuatro (24) horas, constituya domicilio procesal en el lugar de
tramitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados judiciales.

9) La fijación de una fecha límite para que los acreedores presenten sus peticiones de reconocimiento de créditos y los
documentos que acrediten sus derechos, no mayor de treinta (30) días después de la publicación del último edicto.

10) La convocatoria a la primera junta de acreedores para considerar y votar el convenio resolutorio cuando sea
propuesto por el deudor o para conocer, el informe del síndico, la cual se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes
del plazo conferido a los acreedores, fijándose el lugar, día y hora, con apercibimiento de realizar válidamente cualquiera
sea el número de acreedores concurrentes.

El Auto Declarativo de Quiebra será publicado por edicto durante tres (3) días consecutivos en un órgano de prensa,
dentro de las veinticuatro (24) horas de dictado el auto respectivo, bajo responsabilidad del secretario.

Contra la resolución que niega la declaratoria de quiebra procede el recurso de apelación en ambos efectos que se
interpondrá por el acreedor afectado dentro de los tres (3) días de su notificación. En igual término podrá plantear el
deudor la revocación del auto declarativo de quiebra, fundando su pedido en el hecho de no hallarse su caso comprendido
en las causales de presunción de quiebra o por no encontrarse en estado de cesación de pagos.

4. SÍNDICO

El síndico designado por el juez quedará encargado de la custodia y administración de los bienes de la quiebra y su
liquidación; y, tendrá bajo la dirección del juez, las facultades y obligaciones que correspondan a un sustituto procesal
del quebrado que podrán ser limitadas por el primero.

El síndico tiene la calidad de auxiliar de la administración de justicia y, por lo tanto, no puede adquirir los bienes del
deudor directamente ni por interpósita persona.

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El nombramiento de síndico puede recaer en entidades bancarias, en abogados, licenciados en economía, auditoría,
administración de empresas o contadores con título en provisión nacional y por lo menos con cinco (5) años de ejercicio
profesional. El ejercicio del cargo de “síndico” es voluntario. No pueden ser síndicos, el cónyuge o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez, el quebrado o los administradores de la empresa, las
personas inhabilitadas para el ejercicio del comercio o aquellas que hubieran prestado servicios profesionales al quebrado
en los dos (2) últimos años.

Son atribuciones y deberes del síndico, de acuerdo al artículo 1563 del Código de Comercio:

1) Tomar posesión de la empresa y demás bienes del fallido y encargarse de su administración.

2) Dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión, elevar informe de la auditoría practicada o elaborar el balance
general, inventario y demás estados e informar al juez y a los acreedores sobre el estado de la empresa con su opinión
fundada sobre el mismo. El juez, si hubiera motivos que así los justifiquen, puede ampliar el plazo para dicha
presentación, teniendo en cuenta que los procesos de auditoría requieren prolongarse en el tiempo.

3) Rendir cuenta al juez e informarle, mensualmente, sobre su gestión y marcha del proceso de liquidación e informar
extraordinariamente, cuantas veces el juez lo requiera.

4) Llevar o disponer, en su caso, bajo su responsabilidad que se lleve la contabilidad de la propia quiebra, adoptando el
sistema más adecuado a ésta.

5) Tramitar las inscripciones hipotecarias sobre los bienes del quebrado a nombre de la masa.

6) Ejercitar y continuar todos los derechos y acciones correspondientes al deudor, con relación a sus bienes y a la masa
de la quiebra, contra terceros y contra de terminados acreedores de aquella, excepto en los casos estrictamente
personales.

7) Intentar todas las acciones necesarias para la conservación y reintegración de la masa de la quiebra, así como atender
las solicitudes de restitución de los bienes que deben separarse de la misma.

8) Solicitar todas las medidas necesarias para la rapidez y economía del trámite de la quiebra.

El juez puede remover al síndico de oficio o a petición de parte, por negligencia, falta grave o mal desempeño de sus
funciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra. Sólo por motivos que impidan temporalmente el ejercicio
del cargo, se puede conceder licencia al síndico, las cuales no podrán ser superiores a treinta (30) días por año.

5. CLASES Y CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA

La quiebra puede ser fortuita, culpable, y fraudulenta. La quiebra fortuita se refiere a aquellos casos en donde el negocio
quebró por causas totalmente ajenas al control del comerciante, es decir, cuando por más que el comerciante lo haya

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intentado y haya tomado buenas decisiones administrativas, era imposible impedir la quiebra, pues se debió a
circunstancias propias del mercado que no puede manejar.

Cítese por ejemplo, los hoteles que quebraron durante la crisis de la pandemia COVID – 19, pues esta situación provocó
que los turistas tuvieran que cancelar sus reservaciones y ello, produjo la quiebra de muchos hoteles que dependían de
estos recursos. Nótese, que en este caso el comerciante estaba impedido de actuar, pues la situación de crisis sanitaria y
económica quedaba fuera de su margen de actuación, con lo cual no había culpa del quebrado, sino a las adversas
condiciones que vivía el mercado en esa época.

En estos casos, en donde no hay culpa del quebrado y es comprensible pues el mundo de los negocios es variado y en
ocasiones favorece a unos negocios y perjudica a otros, los requisitos para optar por la rehabilitación; es decir, el permiso
para poder volver a emprender otro negocio, son menores.

La quiebra, de acuerdo a lo previsto en nuestra legislación (Art. 1655 del Código de Comercio), es fortuita cuando el
comerciante hubiere sufrido la disminución de sus bienes debido a infortunios casuales inevitables y no imputables al
fallido, a extremo de cesar en sus pagos.

La quiebra culpable se aplica al comerciante que llevó a la quiebra a su negocio por malas decisiones, por una mala
gestión; se debe tener presente que en este caso el comerciante no tenían la intención de quebrar su negocio, es decir,
actuó a nivel de culpa. Pese a ello, las decisiones que tomó fueron inadecuadas, riesgosas, imprudentes y erróneas, que
terminaron causando la quiebra del negocio, por lo tanto, resulta responsable de la quiebra de su negocio.

Un ejemplo paradigmático versa en el hecho de que un comerciante que invierte todo el capital de la empresa en la
compra de un producto financiero que le ofrece una muy atractiva alta de retribución, pero con gran riesgo y que haya
perdido esta inversión, perdiendo con ello, el capital de su empresa.

En este caso, el comerciante no quería quebrar el negocio, al contrario quería multiplicar sus recursos, no obstante, los
invirtió en una operación bursátil de gran riesgo, sin tomar las previsiones necesarios y que un buen ejecutivo de
negocios hubiera hecho, lo que conllevó a que desafortunadamente perdiera su inversión y llevara a la empresa a la
quiebra.

La quiebra es culpable, de acuerdo al artículo 1656 del Código de Comercio, cuando el comerciante hubiera realizado
actos que provocaron, facilitaron o agravaron el estado de casación de pagos, debido a negligencia, imprudencia o
descuido en el manejo de sus negocios, ejerciendo las siguientes actuaciones:

1) Realicen gastos domésticos en exceso de sus posibilidades con relación a sus ingresos y número de familiares a su
cargo.

2) Realicen gastos en la empresa o negocio en exceso de una prudente administración, con relación a su capital y
movimiento de sus operaciones.

3) Adeuden el doble o más de su capacidad de pago, en el lapso entre el último inventario y la quiebra.

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4) Utilicen medios ruinosos para obtener recursos u ocasionen pérdidas a sabiendas, con el propósito de dilatar su estado
de quiebra.

5) Asuman obligaciones por cuenta de terceros, en exceso de su capacidad o sin exigir las contragarantías necesarias.

6) Expongan o arriesguen sumas excesivas de dinero o bienes, en juegos, apuestas y otros actos semejantes.

7) Incumplan un convenio preventivo o resolutorio, salvo acontecimientos imprevistos que hagan imposible su ejecución,
previa calificación del juez;

8) No comparezcan durante el juicio o dejen de cumplir el arraigo, gozando de libertad.

9) No presenten en tiempo oportuno la memoria, balances y demás estados financieros, tratándose de sociedades
anónimas.

10) No lleven en forma regular los libros de contabilidad y documentación o no los presenten en su oportunidad.

11) No realicen en tiempo oportuno las inscripciones exigidas por ley.

12) No hagan manifestación de quiebra dentro del plazo señalado al efecto en el artículo 1547 del Código de Comercio.

La quiebra fraudulenta, de acuerdo a la doctrina, se refiere a aquella quiebra en donde el comerciante tenía la intención
de quebrar el negocio, es decir, actuó con dolo, y a su vez se constituye en un delito penal. Incluso, estos casos están
vinculados con otros tipos de delitos, como el delito de estafa, robo, malversación de fondos y demás afines, debido a que
el comerciante tiene conocimiento de que está actuando mal y que la empresa va a quebrar, pero lo hace con el fin de
estafar a inversionistas, socios, y demás.

En otras palabras, el comerciante no sólo quiere la quiebra, sino que la planifica y la ejecuta con el fin de enriquecerse
con los dineros de terceros de buena fe. Un ejemplo clásico son las casas inversionistas que le ofrecían a las personas
atractivas tasas de retorno a sus inversiones, muy superiores al resto de entidades financieras en el país, pero que una vez
que captaron los recursos, provenientes muchas veces de los ahorros de los inversionistas, desaparecieron y con dichos
dineros.

En estos casos, junto con el procedimiento judicial tendiente a declarar el estado de quiebra del negocio en vía civil, se
inicia un proceso penal para acusar a los responsables de los delitos penales que correspondan.

Por lo tanto, se impone una sanción penal como consecuencia de los delitos penales, de tal manera, que la rehabilitación
para ejercer el comercio, se adquiere sólo después de haber cumplido con la sentencia penal impuesta.

La quiebra es fraudulenta, de acuerdo al artículo 1657 del Código de Comercio, cuando el comerciante con dolo,
disminuya indebidamente su activo, aumente su pasivo, otorgue preferencias indebidas a sus acreedores, abuse del
crédito o niegue información en la quiebra, ejecutando las siguientes actuaciones:

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1) Se alcen con todo o parte de sus bienes o hagan abandono sin justa causa de sus negocios.

2) Destruyan, oculten, o hagan desaparecer total o parcialmente sus bienes.

3) Simulen deudas, gastos o pérdidas inexistentes.

4) Omitan en sus balances y estado de resultados cantidades de dinero, bienes y valores o muestren una situación falsa,
aumentado indebidamente su pasivo o disminuyendo su activo.

5) Adquieran cualquier especie de bienes, poniéndolos a nombre de terceros para eludir sus obligaciones.

6) Favorezcan, con posterioridad a la fecha de retroacción, a algún acreedor, haciéndole pagos, dación en pago o
concediéndole garantías o preferencias indebidas que éste no tuviera derecho a obtener.

7) Enajenen en forma persistente mercaderías o bienes o precios por debajo de su costo dentro del año anterior a la
declaración de quiebra y cuyo precio adeudará en todo o parte.

8) No lleven los libros de contabilidad y de registro obligatorios o los alteren, falsifiquen o destruyan de modo que resulte
imposible establecer la verdadera situación económica.

9) Consuman o apliquen en sus negocios propios, fondos o efectos que tenían en comisión, administración, consignación,
depósito o como agentes de retención u oculten el curso de los mismos por cualquier espacio de tiempo.

10) Gozando de libertad provisional y siendo llamados por el juez, no se presenten sin causa justificada.

11) Reciban después de declarada la quiebra, dinero, efectos o bienes contraviniendo órdenes del juez.

12) Distribuyan o paguen dividendos ficticios de la sociedad fallida, con conocimiento de su ilegitimidad.

13) Se nieguen a dar las explicaciones que se les solicite sobre la situación patrimonial o las de en forma falsa.

También es fraudulenta la quiebra de los agentes, comisionistas o corredores de comercio, cuando se pruebe que hicieron
por su cuenta, en nombre propio o ajeno algún negocio o acto distinto al de su actividad habitual, incluso cuando la causa
de la quiebra no sea origen de tales negocios o actos.

El síndico de la quiebra, dentro de los quince (15) días siguientes a la toma de la posesión del cargo, elevará informe
especial al juez acerca de las posibles causas y las características de la quiebra, debiéndose correr traslado al quebrado
quien tendrá tres (3) días para impugnarlo. En este caso, se abrirá término de prueba que no excederá de diez (10) días,
vencido el cual se dictará resolución sin otro requisito, calificando la quiebra, esta resolución es apelable en el efecto
suspensivo.

El juez de la causa para calificar la quiebra el juez tendrá en consideración:

1) Si el deudor solicitó la declaración del estado de quiebra.

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2) Las causas que originaron la quiebra.

3) El estado en que se encontraban sus libros de contabilidad.

4) El informe especial del síndico.

5) Las gestiones de los acreedores que se hicieren en favor del quebrado.

6) Otras resultantes de la naturaleza de la quiebra.

6. ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS BIENES EN QUIEBRA

Cuando se declara el inicio del proceso de quiebra, el juez procede a ordenar que se rematen todos los bienes del
quebrado (comerciante que ha incurrido en quiebra) con el fin de poder recaudar la cantidad de recursos suficientes para
cancelar sus obligaciones; es decir, que a través de la venta de los bienes del deudor se puedan cubrir los pasivos que
posee el negocio, y así no lesionar a estos terceros que de buena fe invirtieron en el negocio, sea como proveedores,
inversionistas o acreedores.

Por otra parte, aun cuando el ordenamiento jurídico no lo señale de manera expresa, tal y como se mencionó
anteriormente, el objetivo normal de toda empresa es continuar operando y generando recursos, de tal manera que el
estado de quiebra es una desnaturalización de la empresa.

Desde la perspectiva del crecimiento económico tanto en pro de los intereses del comerciante individual como de la
comunidad donde se realiza, existe un interés en que las empresas no cierren y al contrario continúen operando para que
puedan generar ingresos con los cuales cancelar salarios, pagar impuestos y contribuir al bienestar económico de la
comunidad.

En consecuencia, a la legislación le interesa darle una salida a las empresas que están en estado de quiebra para que estas
puedan continuar operando y que con los réditos de su actividad lleguen a arreglos de pago con sus acreedores,
mantengan ciertos niveles de empleo, y demás aspectos propios de continuar con el negocio en marcha, como se puede
apreciar por lo dispuesto por el artículo 1618 del Código de Comercio.

Uno de los actos relevantes a la administración de la quiebra se traduce en la realización de los bienes en quiebra, con lo
cual, los bienes en quiebra deberán enajenarse previa disposición del Juez.

La enajenación de los bienes deberá hacerse conforme al siguiente orden de preferencia, previa tasación:

1) Enajenación de la empresa como unidad económica.

2) Enajenación en conjunto de los bienes que integren un establecimiento o sucursal susceptible de explotación unitaria.

3) Enajenación total o parcial de las existencias de la empresa.

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4) Enajenación aislada o singular de los diversos bienes integrantes de la empresa, si no fuera posible lo anterior.

Los acreedores garantizados con hipoteca o prenda sobre determinados bienes podrán pedir en cualquier tiempo su venta
separada o inmediatamente, para que, con su producto, se liquiden y paguen sus créditos, salvo acreedores con mejor
derecho. Si el importe de la venta no alcanzara para cubrir éstos, serán considerados como acreedores ordinarios por la
parte no pagada. El síndico puede pedir autorización al juez para pagar el importe total del crédito hipotecario o
prendario ejecutado por el acreedor con fondos disponibles de la masa, siempre que la conservación del bien signifique
un beneficio evidente para los acreedores ordinarios.

La enajenación de los bienes inmuebles de la empresa o de unidades económicas de explotación, se hará de acuerdo con
las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relativo al trámite de subasta y remate. (Art. 1623 C. Comercio). El
juez determinará si la venta de los bienes muebles se sujetará a las normas para el remate de los de su clase o si se faculta
al síndico para venderlos en forma directa, especialmente cuando por su naturaleza, su reducido valor o el fracaso de
alguna u otra forma de enajenación, la venta directa resulte de utilidad evidente para los intereses de la masa.

Independiente de los actos de realización de bienes, el síndico ejercerá además los siguientes actos de administración:

1) Ejercer los derechos inherentes a los título-valores que puedan perjudicarse o perderse por el transcurso de un plazo.

2) Proponer lo conveniente en relación con contratos en curso de ejecución, desistimiento, transacciones y otros similares
y realizar los actos necesarios, una vez obtenida la autorización correspondiente.

3) Informe dentro de los treinta (30) días del auto declarativo de la quiebra, acerca de la posibilidad de continuar con la
explotación de la empresa, si de la interrupción pudiera resultar un daño grave a los intereses de los acreedores.

4) Hacer todos los gastos normales para la conservación o reparación de los bienes de la masa, previa autorización del
juez.

5) Convenir la locación o cualquier otro contrato sobre bienes de la masa a fin de obtener frutos, siempre que no implique
transmisión de la propiedad y por un tiempo no mayor al necesario para su realización, previa autorización del juez.

7. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y SENTENCIA DE GRADOS Y PREFERIDOS

Para el reconocimiento de créditos, los acreedores del quebrado, incluidos los que tuvieran privilegio, deben presentar sus
solicitudes de reconocimiento de créditos y preferencias con los documentos justificativos.

El síndico formulará, en duplicado, una nómina de los acreedores que hubieran solicitado el reconocimiento de créditos,
con expresión del monto, naturaleza de éstos y documentos acompañados, así como su propio dictamen sobre la
procedencia de cada una de las solicitudes. El juez de la causa convocará a una Junta, en ésta cualquier acreedor o el
fallido, presentes o no en la junta, puede por ante el juez, oponerse al reconocimiento de la existencia, monto o prelación
de un crédito.

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El juez de la causa, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del informe del síndico, dictará sentencia de
grados y preferidos, reconociendo al mismo tiempo los créditos a cargo de la masa y su cuantía; y, determinará el grado y
preferencia correspondiente a cada uno de ellos. Para fijar el grado y preferencia de los acreedores, el juez se sujetará al
orden establecido por el Código Civil respecto a los privilegios.

En el caso de interponerse apelación contra la sentencia de grados y preferidos, en el término establecido en el artículo
1499 del Código de Comercio, ésta se concederá sólo en el efecto devolutivo, pudiendo ejecutársela previo otorgamiento
de fianza suficiente para evitar perjuicios.

Los acreedores que no hubieran presentado sus documentos, podrán obtener en cualquier tiempo, en el mismo proceso,
el reconocimiento de sus créditos, pero no tendrán derecho al pago de la cuota cuya distribución se hubiera dispuesto con
anterioridad a ese reconocimiento, si el monto de la masa es insuficiente para el pago de los créditos oportunamente
reconocidos.

Los acreedores que se presentaran después de la distribución de la masa o que no fueran satisfechos íntegramente con lo
recibido de la misma, conservarán sus acciones personales contra el quebrado por el importe no pagado de sus créditos,
para ejercitarlas sobre los bienes que posteriormente adquiera éste o aparezcan a su nombre.

QUIEBRA II
PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA

El Código de Comercio, en sus artículos 1542 y siguientes, regula el procedimiento de quiebra, de tal manera que si en
las etapas iniciales del proceso se determina que no hay causal para declarar el estado de quiebra se archiva el
expediente; al contrario, si se considera que hay mérito suficiente se continúa con el trámite tendiente a declarar en
quiebra la empresa y resarcir los bienes de los terceros afectados con la no continuidad del negocio.

6. PRESUNCIÓN DE QUIEBRA

El artículo 1489 del Código de Comercio dispone que podrá declararse en estado de quiebra al comerciante que cese en
el pago de sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de éstos; y, se establecen los hechos en los que se presume el
estado de cesación de pagos, como ya ha quedado explicado en la lección anterior. Ahora bien, contra esta presunción
sólo se admite la prueba documental que permite al comerciante, de manera fehaciente y directa, demostrar que puede
hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles.

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No obstante, toda quiebra o estado de cesación de pagos está precedida de un denominado “período de sospecha”, es
decir, el período de tiempo en el que posiblemente empezaron a surgir los riesgos o “incertidumbres de importancia
relativa” que se materializaron y conllevaron la quiebra del negocio y que fue anterior a que se presentaran hechos
visibles para los terceros, quienes no conocen los detalles de la información financiera del negocio.

En otras palabras, en este período de tiempo se materializó la quiebra sin dar muestras externas que pudieran alertar a los
acreedores e inversionistas, teniendo en cuenta que esta información solo los conocen las altas jerarquías de las empresas
y cuando finalmente salen a la luz pública, ya ha transcurrido un importante periodo de tiempo.

En múltiples ocasiones, los acreedores utilizan este periodo de tiempo, en donde aún la empresa no presenta signos
externos de estar en estado de quiebra, para desviar sus bienes a otras vías y que cuando se descubra el estado de quiebra
no los puedan embargar.

Con el propósito de evitar esta práctica es que la doctrina y la legislación comparada prevén el establecimiento del
“período de sospecha”, como un mecanismo por el cual el juez anula cualquier negocio que pudo haber realizado un
comerciante tendiente a desviar sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

El periodo de sospecha trae consigo la nulidad de los negocios realizados por el comerciante con el fin de disminuir su
patrimonio y evadir sus responsabilidades frente a los terceros participes en sus negocios, sean inversionistas, acreedores,
proveedores y demás afines, de tal manera, que con dicha nulidad se eliminen los negocios mal intencionados que realizó
el comerciante y se restituyan los bienes que servirán para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, nuestra legislación
no reconoce estas previsiones.

7. DECLARATORIA DE QUIEBRA

Es competente para conocer de un procedimiento de quiebra de un comerciante individual o de una sociedad comercial,
el Juez de Partido en lo Civil en cuya jurisdicción se encuentre su establecimiento principal y, en su defecto, el del
domicilio.

La declaratoria del estado de quiebra de un comerciante que haya cesado en el pago de sus obligaciones se dispone a
solicitud de uno o varios acreedores, del propio deudor, de oficio por el juez o a solicitud de las autoridades públicas
competentes.

El juez podrá adoptar, sin admisión de recursos, las medidas precautorias de protección de la integridad del patrimonio
del deudor, si considera acreditado lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora. El juez podrá
también ordenar la detención preventiva del deudor, expidiendo el correspondiente mandamiento.

7.1. DECLARACIÓN DE QUIEBRA A SOLICITUD DE LOS ACREEDORES

Si la quiebra se dispone a solicitud de los acreedores, éstos deberán probar la calidad de comerciante del deudor, la
validez y exigibilidad de sus créditos y el estado de cesación de pagos del deudor, entendiéndose, por tal, como ya ha

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quedado establecido, a la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o por cualquiera de los
hechos descritos en el artículo 1489 del Código de Comercio.

El juez de la causa dispondrá el traslado al deudor para que conteste la demanda dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación; y, en el caso de oposición del deudor abrirá un término común de prueba no mayor de quince (15) días, a
cuya conclusión, el juez resolverá sin otro trámite, admitiendo o rechazando el pedido de declaratoria de quiebra.

7.2. DECLARACIÓN DE QUIEBRA A SOLICITUD DEL PROPIO DEUDOR

El deudor que solicite la declaratoria de su propia quiebra, debe hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 1500
del Código de Comercio; es decir, deberá hacerlo dentro del décimo (10mo.) día de conocido o que debió conocer su
estado de cesación de pagos, siempre que no se haya declarado la quiebra, si concurren en su favor las siguientes
condiciones:

6) No haber sido declarado en quiebra durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud.
7) No haber celebrado otro concurso preventivo dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la
solicitud.
8) No haber sido condenado por algún delito contra la propiedad, la fe pública o la economía nacional.
9) No estar legalmente sujeto a liquidación administrativa forzosa.
10) Estar cumpliendo, debidamente las obligaciones legales en cuanto al registro de comercio y a la
contabilidad de sus negocios.

Si el deudor interpone su solicitud fuera del plazo señalado, el juez de la causa admitirá su petición, pero quedará sujeto a
la calificación de quiebra culpable, debiendo en todo caso acompañarse los documentos señalados en el artículo 1501 del
Código de Comercio:

1) Balance general de los negocios, cuenta de resultados, inventarios y demás estados financieros, certificados por un
profesional habilitado.

2) Detalle de sus bienes, derechos y obligaciones, con indicación precisa de su composición, criterio seguido para su
valuación, ubicación y gravámenes de los bienes; y, los nombres y domicilios de todos sus acreedores y deudores,
naturaleza y monto de las deudas y créditos pendientes.

3) Copia de los balances generales, cuenta de resultados y demás estados financieros de las cinco (5) últimas gestiones,
con sus certificaciones.

4) Certificado que acredite la inscripción en el Registro de Comercio. En el caso de sociedades, se deberá acompañar
testimonio de la escritura constitutiva, de sus modificaciones y estatutos, así como la constancia de su inscripción
respectiva.

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5) Relación de todos los procesos en curso contra el deudor o promovidos por él.

6) Si se trata de sociedades cuyos socios responden ilimitadamente de las deudas sociales, una nómina de estos socios,
con indicación de sus domicilios.

8. AUTO DECLARATIVO DE QUIEBRA

El juez de la causa podrá disponer expresamente la declaratoria de quiebra, al individualizar al deudor o deudores y en su
caso a los socios ilimitadamente responsables. El Auto Declarativo de Quiebra, de acuerdo al artículo 1551 del Código de
Comercio, deberá contener mínimamente:

1) El nombramiento del síndico y la determinación de la caución que debe otorgar.

2) Prohibición al quebrado para ejercer los derechos de disposición y administración de los bienes.

3) Potestativamente, la detención del quebrado, o en su caso, orden de cursar las comunicaciones necesarias para
asegurar su arraigo.

4) Orden a terceros para que entreguen al síndico los bienes del quebrado, adoptando las medidas necesarias para
hacerlas efectivas.

5) Orden al quebrado para que entregue al síndico inmediatamente los libros de contabilidad obligatorios y voluntarios,
los documentos y demás papeles.

6) Orden al correo, telégrafos y análogos para que entreguen al síndico toda la correspondencia y comunicaciones
dirigidas al quebrado.

7) La prohibición a los deudores del quebrado de hacerle pago o entregarle bienes directamente, con apercibimiento de
doble pago en su caso.

8) Intimación al quebrado para que, dentro de veinticuatro (24) horas, constituya domicilio procesal en el lugar de
tramitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados judiciales.

9) La fijación de una fecha límite para que los acreedores presenten sus peticiones de reconocimiento de créditos y los
documentos que acrediten sus derechos, no mayor de treinta (30) días después de la publicación del último edicto.

10) La convocatoria a la primera junta de acreedores para considerar y votar el convenio resolutorio cuando sea
propuesto por el deudor o para conocer, el informe del síndico, la cual se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes
del plazo conferido a los acreedores, fijándose el lugar, día y hora, con apercibimiento de realizar válidamente cualquiera
sea el número de acreedores concurrentes.

El Auto Declarativo de Quiebra será publicado por edicto durante tres (3) días consecutivos en un órgano de prensa,
dentro de las veinticuatro (24) horas de dictado el auto respectivo, bajo responsabilidad del secretario.

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Contra la resolución que niega la declaratoria de quiebra procede el recurso de apelación en ambos efectos que se
interpondrá por el acreedor afectado dentro de los tres (3) días de su notificación. En igual término podrá plantear el
deudor la revocación del auto declarativo de quiebra, fundando su pedido en el hecho de no hallarse su caso comprendido
en las causales de presunción de quiebra o por no encontrarse en estado de cesación de pagos.

9. SÍNDICO

El síndico designado por el juez quedará encargado de la custodia y administración de los bienes de la quiebra y su
liquidación; y, tendrá bajo la dirección del juez, las facultades y obligaciones que correspondan a un sustituto procesal
del quebrado que podrán ser limitadas por el primero.

El síndico tiene la calidad de auxiliar de la administración de justicia y, por lo tanto, no puede adquirir los bienes del
deudor directamente ni por interpósita persona.

El nombramiento de síndico puede recaer en entidades bancarias, en abogados, licenciados en economía, auditoría,
administración de empresas o contadores con título en provisión nacional y por lo menos con cinco (5) años de ejercicio
profesional. El ejercicio del cargo de “síndico” es voluntario. No pueden ser síndicos, el cónyuge o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez, el quebrado o los administradores de la empresa, las
personas inhabilitadas para el ejercicio del comercio o aquellas que hubieran prestado servicios profesionales al quebrado
en los dos (2) últimos años.

Son atribuciones y deberes del síndico, de acuerdo al artículo 1563 del Código de Comercio:

1) Tomar posesión de la empresa y demás bienes del fallido y encargarse de su administración.

2) Dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión, elevar informe de la auditoría practicada o elaborar el balance
general, inventario y demás estados e informar al juez y a los acreedores sobre el estado de la empresa con su opinión
fundada sobre el mismo. El juez, si hubiera motivos que así los justifiquen, puede ampliar el plazo para dicha
presentación, teniendo en cuenta que los procesos de auditoría requieren prolongarse en el tiempo.

3) Rendir cuenta al juez e informarle, mensualmente, sobre su gestión y marcha del proceso de liquidación e informar
extraordinariamente, cuantas veces el juez lo requiera.

4) Llevar o disponer, en su caso, bajo su responsabilidad que se lleve la contabilidad de la propia quiebra, adoptando el
sistema más adecuado a ésta.

5) Tramitar las inscripciones hipotecarias sobre los bienes del quebrado a nombre de la masa.

6) Ejercitar y continuar todos los derechos y acciones correspondientes al deudor, con relación a sus bienes y a la masa
de la quiebra, contra terceros y contra de terminados acreedores de aquella, excepto en los casos estrictamente
personales.

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7) Intentar todas las acciones necesarias para la conservación y reintegración de la masa de la quiebra, así como atender
las solicitudes de restitución de los bienes que deben separarse de la misma.

8) Solicitar todas las medidas necesarias para la rapidez y economía del trámite de la quiebra.

El juez puede remover al síndico de oficio o a petición de parte, por negligencia, falta grave o mal desempeño de sus
funciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra. Sólo por motivos que impidan temporalmente el ejercicio
del cargo, se puede conceder licencia al síndico, las cuales no podrán ser superiores a treinta (30) días por año.

10. CLASES Y CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA

La quiebra puede ser fortuita, culpable, y fraudulenta. La quiebra fortuita se refiere a aquellos casos en donde el negocio
quebró por causas totalmente ajenas al control del comerciante, es decir, cuando por más que el comerciante lo haya
intentado y haya tomado buenas decisiones administrativas, era imposible impedir la quiebra, pues se debió a
circunstancias propias del mercado que no puede manejar.

Cítese por ejemplo, los hoteles que quebraron durante la crisis de la pandemia COVID – 19, pues esta situación provocó
que los turistas tuvieran que cancelar sus reservaciones y ello, produjo la quiebra de muchos hoteles que dependían de
estos recursos. Nótese, que en este caso el comerciante estaba impedido de actuar, pues la situación de crisis sanitaria y
económica quedaba fuera de su margen de actuación, con lo cual no había culpa del quebrado, sino a las adversas
condiciones que vivía el mercado en esa época.

En estos casos, en donde no hay culpa del quebrado y es comprensible pues el mundo de los negocios es variado y en
ocasiones favorece a unos negocios y perjudica a otros, los requisitos para optar por la rehabilitación; es decir, el permiso
para poder volver a emprender otro negocio, son menores.

La quiebra, de acuerdo a lo previsto en nuestra legislación (Art. 1655 del Código de Comercio), es fortuita cuando el
comerciante hubiere sufrido la disminución de sus bienes debido a infortunios casuales inevitables y no imputables al
fallido, a extremo de cesar en sus pagos.

La quiebra culpable se aplica al comerciante que llevó a la quiebra a su negocio por malas decisiones, por una mala
gestión; se debe tener presente que en este caso el comerciante no tenían la intención de quebrar su negocio, es decir,
actuó a nivel de culpa. Pese a ello, las decisiones que tomó fueron inadecuadas, riesgosas, imprudentes y erróneas, que
terminaron causando la quiebra del negocio, por lo tanto, resulta responsable de la quiebra de su negocio.

Un ejemplo paradigmático versa en el hecho de que un comerciante que invierte todo el capital de la empresa en la
compra de un producto financiero que le ofrece una muy atractiva alta de retribución, pero con gran riesgo y que haya
perdido esta inversión, perdiendo con ello, el capital de su empresa.

En este caso, el comerciante no quería quebrar el negocio, al contrario quería multiplicar sus recursos, no obstante, los
invirtió en una operación bursátil de gran riesgo, sin tomar las previsiones necesarios y que un buen ejecutivo de

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negocios hubiera hecho, lo que conllevó a que desafortunadamente perdiera su inversión y llevara a la empresa a la
quiebra.

La quiebra es culpable, de acuerdo al artículo 1656 del Código de Comercio, cuando el comerciante hubiera realizado
actos que provocaron, facilitaron o agravaron el estado de casación de pagos, debido a negligencia, imprudencia o
descuido en el manejo de sus negocios, ejerciendo las siguientes actuaciones:

1) Realicen gastos domésticos en exceso de sus posibilidades con relación a sus ingresos y número de familiares a su
cargo.

2) Realicen gastos en la empresa o negocio en exceso de una prudente administración, con relación a su capital y
movimiento de sus operaciones.

3) Adeuden el doble o más de su capacidad de pago, en el lapso entre el último inventario y la quiebra.

4) Utilicen medios ruinosos para obtener recursos u ocasionen pérdidas a sabiendas, con el propósito de dilatar su estado
de quiebra.

5) Asuman obligaciones por cuenta de terceros, en exceso de su capacidad o sin exigir las contragarantías necesarias.

6) Expongan o arriesguen sumas excesivas de dinero o bienes, en juegos, apuestas y otros actos semejantes.

7) Incumplan un convenio preventivo o resolutorio, salvo acontecimientos imprevistos que hagan imposible su ejecución,
previa calificación del juez;

8) No comparezcan durante el juicio o dejen de cumplir el arraigo, gozando de libertad.

9) No presenten en tiempo oportuno la memoria, balances y demás estados financieros, tratándose de sociedades
anónimas.

10) No lleven en forma regular los libros de contabilidad y documentación o no los presenten en su oportunidad.

11) No realicen en tiempo oportuno las inscripciones exigidas por ley.

12) No hagan manifestación de quiebra dentro del plazo señalado al efecto en el artículo 1547 del Código de Comercio.

La quiebra fraudulenta, de acuerdo a la doctrina, se refiere a aquella quiebra en donde el comerciante tenía la intención
de quebrar el negocio, es decir, actuó con dolo, y a su vez se constituye en un delito penal. Incluso, estos casos están
vinculados con otros tipos de delitos, como el delito de estafa, robo, malversación de fondos y demás afines, debido a que
el comerciante tiene conocimiento de que está actuando mal y que la empresa va a quebrar, pero lo hace con el fin de
estafar a inversionistas, socios, y demás.

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En otras palabras, el comerciante no sólo quiere la quiebra, sino que la planifica y la ejecuta con el fin de enriquecerse
con los dineros de terceros de buena fe. Un ejemplo clásico son las casas inversionistas que le ofrecían a las personas
atractivas tasas de retorno a sus inversiones, muy superiores al resto de entidades financieras en el país, pero que una vez
que captaron los recursos, provenientes muchas veces de los ahorros de los inversionistas, desaparecieron y con dichos
dineros.

En estos casos, junto con el procedimiento judicial tendiente a declarar el estado de quiebra del negocio en vía civil, se
inicia un proceso penal para acusar a los responsables de los delitos penales que correspondan.

Por lo tanto, se impone una sanción penal como consecuencia de los delitos penales, de tal manera, que la rehabilitación
para ejercer el comercio, se adquiere sólo después de haber cumplido con la sentencia penal impuesta.

La quiebra es fraudulenta, de acuerdo al artículo 1657 del Código de Comercio, cuando el comerciante con dolo,
disminuya indebidamente su activo, aumente su pasivo, otorgue preferencias indebidas a sus acreedores, abuse del
crédito o niegue información en la quiebra, ejecutando las siguientes actuaciones:

1) Se alcen con todo o parte de sus bienes o hagan abandono sin justa causa de sus negocios.

2) Destruyan, oculten, o hagan desaparecer total o parcialmente sus bienes.

3) Simulen deudas, gastos o pérdidas inexistentes.

4) Omitan en sus balances y estado de resultados cantidades de dinero, bienes y valores o muestren una situación falsa,
aumentado indebidamente su pasivo o disminuyendo su activo.

5) Adquieran cualquier especie de bienes, poniéndolos a nombre de terceros para eludir sus obligaciones.

6) Favorezcan, con posterioridad a la fecha de retroacción, a algún acreedor, haciéndole pagos, dación en pago o
concediéndole garantías o preferencias indebidas que éste no tuviera derecho a obtener.

7) Enajenen en forma persistente mercaderías o bienes o precios por debajo de su costo dentro del año anterior a la
declaración de quiebra y cuyo precio adeudará en todo o parte.

8) No lleven los libros de contabilidad y de registro obligatorios o los alteren, falsifiquen o destruyan de modo que resulte
imposible establecer la verdadera situación económica.

9) Consuman o apliquen en sus negocios propios, fondos o efectos que tenían en comisión, administración, consignación,
depósito o como agentes de retención u oculten el curso de los mismos por cualquier espacio de tiempo.

10) Gozando de libertad provisional y siendo llamados por el juez, no se presenten sin causa justificada.

11) Reciban después de declarada la quiebra, dinero, efectos o bienes contraviniendo órdenes del juez.

12) Distribuyan o paguen dividendos ficticios de la sociedad fallida, con conocimiento de su ilegitimidad.

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13) Se nieguen a dar las explicaciones que se les solicite sobre la situación patrimonial o las de en forma falsa.

También es fraudulenta la quiebra de los agentes, comisionistas o corredores de comercio, cuando se pruebe que hicieron
por su cuenta, en nombre propio o ajeno algún negocio o acto distinto al de su actividad habitual, incluso cuando la causa
de la quiebra no sea origen de tales negocios o actos.

El síndico de la quiebra, dentro de los quince (15) días siguientes a la toma de la posesión del cargo, elevará informe
especial al juez acerca de las posibles causas y las características de la quiebra, debiéndose correr traslado al quebrado
quien tendrá tres (3) días para impugnarlo. En este caso, se abrirá término de prueba que no excederá de diez (10) días,
vencido el cual se dictará resolución sin otro requisito, calificando la quiebra, esta resolución es apelable en el efecto
suspensivo.

El juez de la causa para calificar la quiebra el juez tendrá en consideración:

1) Si el deudor solicitó la declaración del estado de quiebra.

2) Las causas que originaron la quiebra.

3) El estado en que se encontraban sus libros de contabilidad.

4) El informe especial del síndico.

5) Las gestiones de los acreedores que se hicieren en favor del quebrado.

6) Otras resultantes de la naturaleza de la quiebra.

6. ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS BIENES EN QUIEBRA

Cuando se declara el inicio del proceso de quiebra, el juez procede a ordenar que se rematen todos los bienes del
quebrado (comerciante que ha incurrido en quiebra) con el fin de poder recaudar la cantidad de recursos suficientes para
cancelar sus obligaciones; es decir, que a través de la venta de los bienes del deudor se puedan cubrir los pasivos que
posee el negocio, y así no lesionar a estos terceros que de buena fe invirtieron en el negocio, sea como proveedores,
inversionistas o acreedores.

Por otra parte, aun cuando el ordenamiento jurídico no lo señale de manera expresa, tal y como se mencionó
anteriormente, el objetivo normal de toda empresa es continuar operando y generando recursos, de tal manera que el
estado de quiebra es una desnaturalización de la empresa.

Desde la perspectiva del crecimiento económico tanto en pro de los intereses del comerciante individual como de la
comunidad donde se realiza, existe un interés en que las empresas no cierren y al contrario continúen operando para que
puedan generar ingresos con los cuales cancelar salarios, pagar impuestos y contribuir al bienestar económico de la
comunidad.

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En consecuencia, a la legislación le interesa darle una salida a las empresas que están en estado de quiebra para que estas
puedan continuar operando y que con los réditos de su actividad lleguen a arreglos de pago con sus acreedores,
mantengan ciertos niveles de empleo, y demás aspectos propios de continuar con el negocio en marcha, como se puede
apreciar por lo dispuesto por el artículo 1618 del Código de Comercio.

Uno de los actos relevantes a la administración de la quiebra se traduce en la realización de los bienes en quiebra, con lo
cual, los bienes en quiebra deberán enajenarse previa disposición del Juez.

La enajenación de los bienes deberá hacerse conforme al siguiente orden de preferencia, previa tasación:

1) Enajenación de la empresa como unidad económica.

2) Enajenación en conjunto de los bienes que integren un establecimiento o sucursal susceptible de explotación unitaria.

3) Enajenación total o parcial de las existencias de la empresa.

4) Enajenación aislada o singular de los diversos bienes integrantes de la empresa, si no fuera posible lo anterior.

Los acreedores garantizados con hipoteca o prenda sobre determinados bienes podrán pedir en cualquier tiempo su venta
separada o inmediatamente, para que, con su producto, se liquiden y paguen sus créditos, salvo acreedores con mejor
derecho. Si el importe de la venta no alcanzara para cubrir éstos, serán considerados como acreedores ordinarios por la
parte no pagada. El síndico puede pedir autorización al juez para pagar el importe total del crédito hipotecario o
prendario ejecutado por el acreedor con fondos disponibles de la masa, siempre que la conservación del bien signifique
un beneficio evidente para los acreedores ordinarios.

La enajenación de los bienes inmuebles de la empresa o de unidades económicas de explotación, se hará de acuerdo con
las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relativo al trámite de subasta y remate. (Art. 1623 C. Comercio). El
juez determinará si la venta de los bienes muebles se sujetará a las normas para el remate de los de su clase o si se faculta
al síndico para venderlos en forma directa, especialmente cuando por su naturaleza, su reducido valor o el fracaso de
alguna u otra forma de enajenación, la venta directa resulte de utilidad evidente para los intereses de la masa.

Independiente de los actos de realización de bienes, el síndico ejercerá además los siguientes actos de administración:

1) Ejercer los derechos inherentes a los título-valores que puedan perjudicarse o perderse por el transcurso de un plazo.

2) Proponer lo conveniente en relación con contratos en curso de ejecución, desistimiento, transacciones y otros similares
y realizar los actos necesarios, una vez obtenida la autorización correspondiente.

3) Informe dentro de los treinta (30) días del auto declarativo de la quiebra, acerca de la posibilidad de continuar con la
explotación de la empresa, si de la interrupción pudiera resultar un daño grave a los intereses de los acreedores.

4) Hacer todos los gastos normales para la conservación o reparación de los bienes de la masa, previa autorización del
juez.

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CORPORATIVO

5) Convenir la locación o cualquier otro contrato sobre bienes de la masa a fin de obtener frutos, siempre que no implique
transmisión de la propiedad y por un tiempo no mayor al necesario para su realización, previa autorización del juez.

7. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y SENTENCIA DE GRADOS Y PREFERIDOS

Para el reconocimiento de créditos, los acreedores del quebrado, incluidos los que tuvieran privilegio, deben presentar sus
solicitudes de reconocimiento de créditos y preferencias con los documentos justificativos.

El síndico formulará, en duplicado, una nómina de los acreedores que hubieran solicitado el reconocimiento de créditos,
con expresión del monto, naturaleza de éstos y documentos acompañados, así como su propio dictamen sobre la
procedencia de cada una de las solicitudes. El juez de la causa convocará a una Junta, en ésta cualquier acreedor o el
fallido, presentes o no en la junta, puede por ante el juez, oponerse al reconocimiento de la existencia, monto o prelación
de un crédito.

El juez de la causa, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del informe del síndico, dictará sentencia de
grados y preferidos, reconociendo al mismo tiempo los créditos a cargo de la masa y su cuantía; y, determinará el grado y
preferencia correspondiente a cada uno de ellos. Para fijar el grado y preferencia de los acreedores, el juez se sujetará al
orden establecido por el Código Civil respecto a los privilegios.

En el caso de interponerse apelación contra la sentencia de grados y preferidos, en el término establecido en el artículo
1499 del Código de Comercio, ésta se concederá sólo en el efecto devolutivo, pudiendo ejecutársela previo otorgamiento
de fianza suficiente para evitar perjuicios.

Los acreedores que no hubieran presentado sus documentos, podrán obtener en cualquier tiempo, en el mismo proceso,
el reconocimiento de sus créditos, pero no tendrán derecho al pago de la cuota cuya distribución se hubiera dispuesto con
anterioridad a ese reconocimiento, si el monto de la masa es insuficiente para el pago de los créditos oportunamente
reconocidos.

Los acreedores que se presentaran después de la distribución de la masa o que no fueran satisfechos íntegramente con lo
recibido de la misma, conservarán sus acciones personales contra el quebrado por el importe no pagado de sus créditos,
para ejercitarlas sobre los bienes que posteriormente adquiera éste o aparezcan a su nombre.

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