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Preparatorio Privado II

Derecho civil (Universidad Santo Tomás Colombia)

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CIVIL BIENES
1. QUÉ ES EL PATRIMONIO?: Es el conjunto de derechos y obligaciones de que es titular una persona, el cual se considera
como una universalidad jurídica.

2. CUÁLES ESCUELAS CONCIBEN EL PATRIMONIO?


 ESCUELA CLÁSICA:
Dice que el patrimonio es algo abstracto e independiente de los elementos que lo conforman
Postulados:
 Todas las personas tenemos patrimonio por el hecho de ser personas.
 Siempre va ligado a la personalidad.
 Se concibe como una universalidad jurídica.
 Es indivisible.

 ESCUELA ECONÓMICA:
Es una afectación social de cierta cantidad de riqueza destinada a un fin y protegida por la ley.
Postulados:
 Tiene identidad propia.
 Es la capacidad de la persona.
 Integrado por todos los bienes.

 ESCUELA MODERNA:
Postulados:
 El patrimonio de una persona es prenda general de sus acreedores.
 Es una universalidad jurídica.
 Cuando una persona dispone de uno de sus bienes, puede ser que éste se subrogue con otro bien u otra prestación.
 No solo está formado por los derechos sino también por las obligaciones.
 No solo está conformado por derechos reales, sino por todos los derechos.

3. QUÉ ES EL DERECHO REAL Y CUÁLES SON?:


Es el poder jurídico que concede la ley para disponer o usar una cosa sin respecto a determinada persona, es decir, relación
directa persona – cosa, sin intermediarios.

Son: Dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca.

4. DE QUÉ ATRIBUTOS GOZA EL DERECHO REAL?:


 Atributo de Persecución: El titular del derecho puede hacer valer su derecho en manos de quien se encuentre el
bien.

 Atributo de Preferencia: Siempre el Derecho Real se prefiere sobre cualquier otro derecho.

5. CÓMO SE DIVIDEN LOS DERECHOS REALES?:


Principales y accesorios.

6. QUÉ ES EL DERECHO PERSONAL?:


Es el poder jurídico que tiene una persona de exigir a otra el cumplimiento de una obligación, pero directamente o por
mandato legal, es decir, relación directa persona – persona.

7. QUÉ DIFERENCIAS ENCUENTRA ENTRE DERECHO REAL Y DERECHO PERSONAL?:


Derecho real Derecho personal
goza de derechos de persecución y preferencia goza de prenda general como respaldo
recae siempre sobre cosas que existen o recae sobre cosas que se espera que existan
determinadas
está definido cualitativa y cuantitativamente por no.
la ley
el sujeto activo recibe el nombre del derecho el sujeto activo es el acreedor y el pasivo el
que ostenta deudor
tiene origen en las formas de adquirir tiene origen en las fuentes de las obligaciones
(contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, ley)
se puede exigir de terceras personas no se puede exigir a terceras personas
8. CÓMO SE CLASIFICAN LOS BIENES?:
Corporales e incorporales.

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9. QUÉ SON LOS BIENES CORPORALES Y CÓMO SE CLASIFICAN?:


Son aquellos que tienen entidad propia, material y física, se perciben por los sentidos.

Los bienes corporales se clasifican en muebles e inmuebles

10. QUÉ SON LOS BIENES MUEBLES Y CÓMO SE CLASIFICAN?:


Aquellos que se pueden mover, ya por fuerza propia o externa, se dividen en:

 Consumibles: Hacen referencia al aspecto material de la cosa. Aquellos que desaparecen con el primer uso de
acuerdo a su destinación. Ej. Dinero.
 No consumibles: No desaparecen con el primer uso que se les de. Ej. Vestido.
 Fungibles: Que acepta un equivalente o reemplazo de igual precio y cantidad.
 No fungibles: No acepta equivalentes pero de acuerdo a la voluntad de las partes.
 Animados: Los que se mueven con fuerza propia.
 Inanimados: Los que se mueven con fuerza exterior.
 Por naturaleza: Cosas que se pueden transportar sin que sufran detrimentos.
 Por anticipación: Son inmuebles por accesión que se convierten en muebles cuando el titular del derecho dispone
de ellos.
 Accesorios: Son los muebles de adorno.

11. QUÉ SON LOS BIENES INMUEBLES Y CÓMO SE CLASIFICAN?:


Los condenados a permanecer en su sitio sin que sufran detrimento. Se clasifican así:

 Por naturaleza: Condenados a permanecer en su estado. Ej. Tierra, agua, minas.


 Por adhesión: Son muebles por naturaleza que pasan a complementar un inmueble de tal manera que conforman
una sola entidad material sin que puedan separarse sin detrimento. Ej. Las baldosas.
 Por destinación: Son muebles que por voluntad de las partes entran a formar parte de un inmueble, en servicio,
utilidad o explotación de un inmueble y que mantiene su individualidad o independencia. Ej. Maquinaria. Sin embargo,
requieren de tres (3) requisitos:
 Que esté destinado al servicio o utilidad del inmueble.
 Que esa destinación sea permanente.
 Que sea uno solo el propietario de ambos bienes.

12. QUÉ DIFERENCIAS ENCUENTRA ENTRE MUEBLES E INMUEBLES?:


 Respecto a la protección del incapaz: El tutor puede disponer de los muebles, pero para inmuebles requiere de
autorización judicial y pública subasta.
 Respecto a los administradores: El administrado puede disponer de los muebles y es un acto de administración; para
disponer de inmuebles requiere de autorización expresa del propietario ya que es un acto de disposición.
 En cuanto a la tradición: La tradición de muebles se verifica con la entrega material (mano a mano) o simbólica (paga
y luego va por el bien) de la cosa; en inmuebles se verifica mediante la inscripción del título en la oficina de registro.
 En cuando al dominio y posesión: En muebles se confunden los dos derechos ya que la ley presume que el poseedor
es propietario; en inmuebles puede estar dividido el titular de los derechos (en uno el dominio y en otro la posesión).
 En cuanto a las acciones posesorias: Únicamente se interpretan respecto de inmuebles, es decir, se pide al juez (o
al inspector) que haga respetar la posesión.

 En cuanto al derecho real accesorio: La prenda recae sobre muebles; la hipoteca sobre inmuebles.
 Con relación al embargo y secuestro: En muebles se perfecciona con la entrega de la cosa al secuestre; en inmuebles
se perfecciona con la inscripción de la medida de embargo en el registro.
 En relación a los bienes que ingresan a la sociedad conyugal: Todos los muebles hacen parte del haber conyugal;
los inmuebles adquiridos a título gratuito no ingresan a ese haber, teniendo en cuenta que no hay capitulaciones
matrimoniales.
 Respecto a la lesión enorme: Solo se presenta en la compraventa , permuta o hipoteca de inmuebles o en liquidación
de sociedades.

La lesión enorme es un vicio que afecta el consentimiento cuando se ha perdido el equilibrio entre las prestaciones a
que se obligaron las partes y solo se presenta en inmuebles, en general cuando se ha pagado más del doble o menos
de la mitad del valor comercial del bien.

13. QUÉ SON LOS BIENES INCORPORALES?:


Aquellos que carecen de entidad material, no se perciben por los sentidos, son inmateriales. Ej. Los derechos.

14. CÓMO SE CLASIFICAN LOS BIENES DE LA UNIÒN?:


Se clasifican en bienes de uso público y bienes fiscales, así:

 BIENES DE USO PÚBLICO: La titularidad de dominio está en cabeza de la nación (población), pero el Estado
determina su uso. Están fuera del comercio. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ellos son:

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 Terrestres: Carreteras, calles y puentes.


 Por naturaleza: Ríos, lagos y minas.
 Por destinación jurídica: Parques y monumentos.

 BIENES FISCALES: Pertenecen al Estado y se administran como un particular administra su patrimonio, por tanto
son embargables y se pueden vender. Ellos son:

 Propiamente dichos: Constituyen el patrimonio particular del Estado y están en cabeza de las diferentes
entidades territoriales (banco Agrario, inravisión, telecom).
 Ocultos: Están en poder del Estado pero su tutilaridad en cuanto al derecho no está definida. (Retención en la
fuente).
 Adjudicables: Pertenecen al Estado, con el fin de adjudicarlos a particulares para su explotación, y son:
o Baldíos: Nunca salen del patrimonio del Estado.
o Vacantes: Pertenecieron a alguien, ahora al Estado.
 De uso público: Son los adscritos o sujetos a la prestación de un servicio, por ejemplo los edificios de la alcaldía
o la gobernación.

15. QUÉ ES EL DERECHO DE DOMINIO?:


Es el poder jurídico sobre una cosa, para gozar y disponer de ella no SINDO contra la ley ni contra el derecho ajeno.

16. QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL DERECHO DE DOMINIO?:


 Es un derecho real principal.
 Desde el punto de vista del sujeto activo, es un derecho estable ya que siempre sabemos quien es el titular del derecho.
 Desde el punto de vista objetivo mientras la cosa no perezca, es decir, es objetivo por que recae sobre tal cosa y no
sobre otra, mientras no perezca la cosa.
 Es perpetuo, ya que no está llamado a transformarse en otro derecho.
 No desaparece con el transcurso del tiempo.
 Es el más pleno de todos los derechos.

17. CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS PROPIOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD O DOMINIO?:
 Usar, gozar y disponer de la cosa.
 Ejercer el derecho sin intromisión de nadie. Es cierto que goza del derecho de persecución y preferencia, pero en la
práctica no se aplica este último porque ¿Sobre quién me van a preferir si soy el único propietario?.

18. QUÉ LIMITACIONES EXISTEN EN CUANTO AL DERECHO DE DOMINIO?:


 Por interés general: La regla general es que cuando choque el interés particular con el general, aquel debe ceder a este.
Así tenemos:
 Por Razones Edilicias: Establecen limitaciones al dominio expidiendo normas urbanísticas. Ej. Conservación
histórica.
 Por Razones de orden reglamentario: Por ejemplo cuando se otorgan licencias de construcción el constructor debe
dejar una franja de terreno, debe correrse.
 Por razones de seguridad: Por ejemplo no construir libremente al lado de guarniciones militares.
 Por razones de higiene y salubridad públicas: No construir fabricas de tóxicos.
 Por expropiación: Es despojar del derecho de dominio a favor del Estado, pero cumpliendo con ciertos requisitos:
o Que la razón de utilidad pública esté establecida previamente por el legislador.
o Que sea declarada por autoridad judicial, declarándose si existe o no interés general y que la indemnización de
perjuicios se pague oportunamente.
o Previa indemnización al titular con el valor comercial del bien.

Pero puede existir expropiación sin el lleno de los anteriores requisitos, así:
o En caso de guerra, la expropiación la decreta el gobierno nacional , pero únicamente por el tiempo de guerra y sin
previa indemnización.
o Cuando el beneficio obtenido por el expropiado es superior al perjuicio ocasionado no hay indemnización.

 Por el derecho ajeno: Es de orden jurisprudencial y se sustenta en el siguiente principio doctrinario “El derecho de una
persona llega hasta donde inicia el de los demás”. Por tanto, existe abuso del derecho cuando:
o Se ejerce en forma ilegítima.
o El perjuicio que se ocasiona es superior al beneficio obtenido por el actor.
o Cuando no se explota el bien de acuerdo con su destinación económica.

Debemos diferenciar entre acto abusivo y acto ilegal:


o Acto abusivo: El que ocasiona perjuicio a terceras personas pero está enmarcado dentro de los parámetros de la
ley.
o Acto ilegal: Ocasiona perjuicios y es violatorio de la norma.

 Por la función social de la propiedad: En la medida en que el titular no esté explotando el bien, el Estado puede
expropiarlo para adjudicarlo a otra persona que sí lo haga.

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 Por el estatuto de la vecindad: Todo propietario tiene derecho a rechazar los actos de los demás que atenten contra el
ejercicio de su derecho (aprender a vivir en comunidad)
 Por la ley de las 2 firmas: Ley 258 de 1995. Reglamenta los bienes inmuebles afectados a vivienda familiar.

19. QUÉ ES LA COMUNIDAD?:


Es un cuasicontrato que consiste en un derecho común y en proindiviso que tienen 2 o más personas sobre un mismo bien,
sin que haya mediado entre ellos voluntad o convención alguna semejante a la sociedad.

20. QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA COMUNIDAD?:


 No constituye persona jurídica en si misma pero es un ente capaz adquirir derechos y contraer obligaciones (cuando
actúa uno compromete a los otros).
 El comunero es dueño de una cuota proindiviso de la cual puede disponer libremente pero no es dueño de todo el bien,
ni de una parte determinada del bien.
 Cuando el comunero ejerce la posesión lo hace a nombre y representación de todos.
 Ningún comunero puede alegar la prescripción entre comuneros.

21. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE COMUNIDAD Y SOCIEDAD?:


 En la comunidad no media negocio jurídico (voluntad).
En la sociedad sí.
 En la comunidad no hay persona jurídica.
En la sociedad surgen personas jurídicas independientes a las personas que la conforman
 En la comunidad se tiene su propio patrimonio.
En la sociedad surge un nuevo patrimonio.
 En la comunidad se ostenta un derecho real.
En la sociedad se ostenta un derecho personal.

22. EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD?:


Consiste en que cualquier comunero puede:
 Oponerse a cualquier acto que se haya realizado o se vaya a realizar sobre el bien común (Arrendar).
 Hacer uso de los bienes de la comunidad.
 Cualquier innovación o adición será consultada siempre con los demás comuneros.
 Se podrá delegar un administrador, ya sea un comunero o un tercero.
 Mediante junta general se designará el administrador.

23. QUÉ ES EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN LA COMUNIDAD?:


Aquel que surge cuando empieza el principio de administración. Existe cuando todos los propietarios tienen la administración
de la cosa. Es decir, todos tienen representación para realizar la administración de la cosa en común.

24. CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS COMUNEROS?:


RTA:
 Los comuneros tienen un derecho real sobre su cuota parte.
 Pueden poseer frutos en común y recibir la proporción de acuerdo a su cuota parte.
 Pueden poseer materialmente su cuota parte (con voluntad de todos).

25. CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS COMUNEROS?:


 Atender las deudas que afectan la cosa en común, en proporción a su cuota parte.
 Atender los pagos de mantenimiento y administración.
 Nombrar administrador cuando no hay acuerdo.

26. CÓMO SE EXTINGUE LA COMUNIDAD?:


 Por división del haber común.
 Por destrucción del bien.
 Por que las cuotas se reúnen en cabeza de uno solo.
 La partición debe ser de acuerdo con su cuota parte.
 La división se puede hacer de 2 formas:
o Ad valorem: Cuando no admite división, ya que sufriría detrimento.
o Materialmente: División sin que el bien sufra detrimento.

27. QUÉ ES LA PROPIEDAD FIDUCIARIA?:


La sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición.

28. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA?:


 SUJETOS:
o Fideicomitente: El que constituye el fideicomiso. Cuando lo constituye deja de ser dueño.
o Fiduciario: Recibe el bien y queda obligado a devolverlo cuan do se cumpla una condición. Puede ser una o más
personas.

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o Fideicomisario: El llamado a recibir el bien cuando se cumpla la condición, pueden ser varias personas. Puede existir o
no al momento de crearse la propiedad fiduciaria.

 OBJETO: Puede recaer sobre bienes inmuebles y muebles no fungibles. En inmuebles se constituye mediante escritura
pública debidamente registrada. Restituir cumplida la condición.

 CONDICIÓN: Es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho o una obligación.
Debe ser moral, legal y físicamente posible. A los 30 años es condición fallida. Puede ser:
o Suspensiva: Cuando se cumple la condición se da origen a un derecho.
o Resolutoria: Hacer que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. Extingue
el derecho.
o Positiva: La que implica un hecho o suceso positivo.
o Negativa: Implica la abstención de una conducta.
o Potestativa: Cuando el hecho constituido como condición depende de la voluntad de las partes.
o No potestativa: Cuando el hecho constituido como condición depende de causa extraña o ajena a la voluntad de las
partes.

29. CÓMO SE CONSTITUYE EL FIDEICOMISO?:


 Nace mediante escritura pública cuando es un acto entre vivos y mediante testamento.
 No pueden constituirse fideicomisos sucesivos.
 Cuando es por testamento se dice que se constituyó de forma original.
 Cuando se constituye entre las partes es por acto inter vivos.

30. CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO FIDUCIARIO?:


 Puede enajenar el bien dado en fideicomiso pero la propiedad fiduciaria no desaparece.
 Transferir la propiedad fiduciaria a los herederos por causa de muerte.
 Gravar el fideicomiso, requiriéndose pronunciamiento judicial con participación del fideicomisario o su representante.
 Administrar y hacer uso de sus frutos.
 Le asiste el derecho de retención.

31. CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO FIDUCIARIO?:


 Está obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, incluso al pago de deudas e
hipotecas a que estuviere afectado el fideicomiso. Cuando restituya tiene derecho al reembolso.
 Restituir conforme al inventario que mediante escritura pública se le entregó.
 En virtud de sentencia judicial está obligado a prestar caución de conservación y restitución.

32. CÓMO SE EXTINGUE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA?:


 Al restituir verificada la condición.
 Por destrucción del fideicomiso.
 Por resolución del derecho de dominio (cuando vuelve al primer propietario).
 Por renuncia del fideicomisario.

33. QUÉ ES LA PROPIEDAD HORIZONTAL?:


Es el derecho común de dominio que tienen distintos propietarios de diversos pisos de un edificio o los departamentos en
que se divida cada uno de esos pisos, o de los departamentos independientes de las casas de un solo piso, sobre las zonas
comunes que los comuniquen directamente a la vía pública.

34. EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL, SOBRE QUÉ RECAE EL DERECHO DE DOMINIO?:


Además de lo anterior, recae sobre las áreas o bienes necesarios para la existencia, seguridad, conservación del edificio y
los que permitan a toso y c/u de los propietarios el uso y goce de su piso o Departamento. Tales como: terreno, muros,
cimientos, techumbre, habitación del portero, instalaciones eléctricas, patios, escaleras, puertas de entrada, etc.

35. REFIÉRASE AL DERECHO Y AL VALOR EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL:


El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcional al valor del piso o departamento de su dominio.

36. QUÉ FACTORES CONSTITUYEN LA PROPIEDAD HORIZONTAL?:


 Factor Material: Se refiere al objeto sobre el cual va a recaer esa propiedad horizontal.
 Factor Jurídico: Es la exigencia que la ley hace en el sentido de que las diferentes unidades que conforman la propiedad
horizontal, pertenezcan a diferentes propietarios.
 Factor Formal: Lo constituye el otorgamiento de la escritura pública con la formalización de los títulos de dominio y planos
del edificio.

37. QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA PROPIEDAD HORIZONTAL?:


 Que el edificio esté construido en plano horizontal.
 Que las unidades que la conforman estén superpuestas unas a otras.
 Que el suelo sea común a todos los propietarios.

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38. QUÉ OBLIGACIONES Y DEBERES SE DESPRENDEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL?:


 Abstenerse de realizar cambios arquitectónicos al edificio y solo podrán edificar previa autorización.
 Abstenerse de todo acto que atente contra la salubridad e higiene.
 Participar en el mantenimiento de la edificación.
 Pagar las expensas necesarias ordinarias y extraordinarias.

39. CÓMO TERMINA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL?:


 Por confusión de las unidades en cabeza de una sola persona.
 Por destrucción del edificio o grave deterioro ocasionado por casos fortuitos.

40. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE PROPIEDAD HORIZONTAL Y PROPIEDAD UNITARIA?:


 Los límites de una casa siempre son verticales sin que ello implique que el derecho de dominio se extienda hasta el
subsuelo.
 Los límites de la propiedad horizontal son horizontales aunque puede darse el caso que registren linderos mixtos.
 La propiedad unitaria está compuesta de un solo objeto y un solo sujeto.
 En la horizontal la totalidad del edificio está dividida por planos horizontales en diferentes unidades.
 En la propiedad unitaria no hay copropiedad.
 En la horizontal hay propiedad unitaria y copropiedad.

41. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE PROPIEDAD HORIZONTAL Y COPROPIEDAD?:


 En la copropiedad todo el derecho de propiedad está dividido en cuotas partes ideales. Está dividido el derecho de
dominio y no el objeto.
 En la propiedad horizontal el edificio está dividido en diferentes unidades sobre los cuales cada propietario tiene un
derecho singular y cierto.

42. QUÉ ES EL TÍTULO Y CUÁL ES SU CLASIFICACIÓN?:


Es el hecho del hombre generador de obligaciones, es un contrato, un negocio jurídico que se constituye en la causa mediata
del derecho, es decir, nos permite llegar al derecho.

CLASES DE TITULOS:
 Justo: El que reúne todos los requisitos de ley, a saber:
o Que sea atributivo de dominio: O sea, apto para adquirir el dominio como en una compraventa, permuta,
donación, etc.
o Que sea verdadero: Que exista realmente. Lo que no ocurre con el simulado y el falsificado.
o Que sea válido: Exento de vicios, que n o adolezca de nulidad (error, fuerza, dolo, incapacidad, causa ilícita,
etc.)

 Injusto: El que no reúne requisitos legales, como el falsificado o el que adolece de nulidades.
 Traslaticio de dominio: El que da la posibilidad de llegar al derecho o adquirir la propiedad.
 De mera tenencia: No genera la posibilidad de adquirir el dominio (arrendamiento, depósito, etc.).
 Gratuito: No implica para el adquiriente un sacrificio económico. No entra al haber de la sociedad conyugal. (donaciones).
 Oneroso: Cuando acarrea para los contratantes una carga económica (compraventa).
 Singular: Versa sobre un cuerpo cierto o cosas de género. (1 carro y 5 ovejas).
 Universal: Cuando implica la transferencia o transmisión de todos los bienes de una persona o de una cuota de ellos,
como cuando ocurre por causa de muerte con el testamento.

43. QUÉ ES EL MODO Y CUÁLES SON LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO?:


Es la forma de la realización o ejecución del título, cuando éste genera la constitución o transferencia de derechos reales. Es
un hecho material y visible que por disposición de la ley tiene la virtud de hacer ganar los derechos reales.

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO:


 Ocupación.
 Accesión.
 Tradición.
 Prescripción.
 Sucesión por causa de muerte. Algunos autores consideran que aquí realmente el origen de la propiedad es la
partición ya que al fallecer la persona no transmite el derecho de dominio sobre los bienes que radican en cabeza
del causante.

44. CUÁLES SON LAS CLASES DE MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO?:


 Originarios: Cuando la propiedad se adquiere sin que exista voluntad anterior que la transfiera, como en la accesión,
ocupación, prescripción.

Se presenta sobre objetos que no han tenido dominio o que habiéndolo tenido no existe una transferencia voluntaria
de su primitivo dueño.

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Mediante este modo se radica el derecho de dominio en cabeza del adquirente por un acto unilateral, es decir, sin
que exista sucesión jurídica.

 Derivados: Los que transfieren la propiedad con fundamento en una sucesión jurídica, como la tradición o la sucesión
por causa de muerte. “Nadie da lo que no tiene, porque si el tradente no es dueño de la cosa traditada no transfiere
el dominio al adquirente”.

 Gratuitos: Cuando va precedida de una donación, por ocupación o por sucesión por causa de muerte.

 Onerosos: Cuando precede una compraventa, permuta, etc.

45. QUÉ ES LA OCUPACIÓN?:


Es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que a nadie pertenecen (res nullius o res derelictae),
mediante su aprehensión material con el ánimo de adquirirlas y siempre que la ley permita su apropiación.

La ocupación crea la propiedad, pero, no la transfiere puesto que no se recibe de nadie.

46. QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN EN LA OCUPACIÓN?:


 Que la cosa carezca actualmente de dueño: O sea la Res nullius, como sustancias que arroja el mar, pero no las
cosas provenientes de un naufragio. También carecen de dueño las cosas abandonadas por éste para que las
adquiera el primer ocupante llamadas Res Derelictae, como monedas que se arrojan para otro.

Los animales bravíos o salvajes o fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos pertenecen a la Nación.

 Aprehensión material con intención de adquirirla: Esta aprehensión no implica una relación directa entre el ocupante
y la cosa, así la aprehensión puede ser real o presunta:
o Real: Cuando el ocupante toma la cosa en su poder.
o Presunta: Cuando se realizan actos para adquirirla, aun cuando no la tenga físicamente en su poder. Ej. El
cazador que hiere la presa y la persigue. Este requisito por sí solo no da origen a la propiedad, se requiere
la voluntad de adquirirla, de la cual carecen los menores de 7 años y los dementes.

 Que la ocupación esté permitida por la ley: Para los recursos naturales renovables el decreto 2811/74 establece
vedas periódicas limitando la ocupación. Con relación a tierras existentes en el territorio nacional carentes de dueño,
éstos inmuebles no pueden ser res nullius porque su dominio pertenece a la nación.
La ocupación es un modo reservado para adquirir cosas muebles.
47. CÓMO ES LA OCUPACIÓN DE COSAS ANIMADAS?:
Comprende actividades de caza de fauna silvestre y pesca de algunos recursos hidrobiológicos.
 LA CAZA: Es todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, atrapándolos vivos y la
recolección de sus productos.
 Actividades de caza: Cría, captura, transformación, procesamiento, transporte y comercialización de especies de fauna
silvestre.
 Animales que pueden ser cazados: Los salvajes y no los que estén atrapados en jaulas ya que tienen dueño, pero si
esos animales escapan cualquier persona puede apoderarse de ellos a menos que su dueño haya emprendido su
búsqueda.
 Ocupación de animal bravío: El cazador lo hace suyo desde el momento que lo ha herido, de manera que ya no le
sea fácil escapar y mientras persiste en perseguirlo; o desde el momento en que ha caído en su trampa, con tal que la
haya tendido en lugar lícito para cazar. Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar sin permiso
del dueño, podrá éste hacerlo suyo.
 La ley 84/89: Prohíbe cazar con fines comerciales, concede el permiso para cazar con fines científicos, de subsistencia,
control, educativos y deportivos.

 LA PESCA: Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, extracción y


recolección.
 Dec. 2811/74: Pertenecen a la Nación.
 La ley 84/89: Permite captura y comercio pero con autorización expresa, particular y determinada expedida por la
entidad de recursos naturales, de lo contrario es delito. La pesca de subsistencia y artesanal no requiere autorización
previa. Se puede pescar libremente en lagos, ríos y mares, pero no en predios particulares. Los propietarios de predios
ribereños deben permitir el acceso a aguas de uso público para pescar siempre que no se les cauce perjuicio.

48. CÓMO ES LA OCUPACIÓN DE COSAS INANIMADAS?:


 Invención o hallazgo: Aprehensión material de cosa muebles que no tienen dueño actual o poseedor, o que no están
al cuidado de alguien en el momento mismo del hallazgo. Se debe observar que haya sido extraviada o abandonada,
procurando avisar a su dueño. 30 días para entregarla a las autoridades y si no aparece el dueño se reputa mostrenco
y se da aviso al ICBF para que adelante el proceso y adquiera su dominio.
 Bienes vacantes: Son inmuebles que no tienen dueño aparente o conocido. El Fondo Nacional Agrario los adquiere
por sentencia judicial.

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 Bienes mostrencos: Son muebles que no tienen dueño aparente o conocido. Pero para ser declarados mostrencos
es necesario que hayan estado incorporados en el patrimonio de algún particular. Cuando son declarados
mostrencos y el ICBF no los ha enajenado, serán restituidos a su dueño pagando las expensas y demás gastos en
que se haya incurrido por su aprehensión, así como lo que le corresponde al que por ley lo encontró o denunció. Si
el bien ha sido enajenado el propietario lo pierde.
 Bienes baldíos: Son terrenos ubicados en zonas rurales de propiedad de la nación, con el fin exclusivo de
adjudicarlos a particulares por medio de resolución administrativa de adjudicación para que otorgue el dominio, sino
es solo una expectativa.
 Los tesoros: Monedas, joyas, objetos preciosos, que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados
o escondidos sin que haya indicios de su dueño.
 Requisitos:
o Deben ser objetos de valor a consideración.
o Deben haber sido elaborados por el hombre.
o Que estén sepultados o escondidos.
o Que no haya indicios de su dueño.
 A quién pertenecen:
o Si son encontrados en terreno ajeno se divide en partes iguales entre el dueño del terreno y el descubridor, siempre
que el descubrimiento sea fortuito o con permiso del dueño del terreno, de lo contrario pertenecen al dueño del
terreno.
o El que asegure la existencia y el derecho sobre el tesoro podrá pedir permiso al dueño para sacarlo indemnizando
los perjuicios que se causen. En este caso el dueño del terreno no podrá oponerse.
o Si se encuentra y no se demuestra el derecho sobre el tesoro, se descuentan los gastos de la búsqueda y se dividen
entre los dos.
o Los de naufragio se le pagarán las expensas y se le dará gratificación simplemente.

49. QUÉ ES LA ACCESIÓN?:


La Regla General es de que una persona se hace dueña de lo que accede o se agrega a una cosa de la cual es
propietario.
 Accesión Continua: Modo originario de adquirir. El propietario se hace dueño de lo que a ella se accede.
 Accesión Discreta: El propietario se hace dueño de lo que la cosa produce, es decir, hay extensión del dominio, pero
en sí no es un modo de adquirir porque se supone que es dueño de la cosa que produce los frutos, como se dijo es
una extensión del derecho de dominio.
 Conclusión: La accesión es el modo mediante el cual el dueño de una cosa pasa a ser dueño de lo que a ella se
agrega, sin que exista acuerdo de voluntades y donde lo agregado pertenece a distinto dueño (2 sujetos, 2 cosas).

50. QUÉ CLASES DE ACCESIÓN SE CONOCEN?:


 ACCESIÓN INMOBILIARIA: O de inmueble a inmueble, tenemos:
 ALUVIÓN: Incremento de la ribera como consecuencia del lento e imperceptible retiro de las aguas.
 Requisitos:
 Que haya incremento de la ribera.
 Que el retiro de las aguas sea lento.
 Que ese retiro sea por causas naturales.
 Que sea definitivo.
 A quién pertenece:
 Si se presenta en puertos habilitados, pertenece a la nación.
 Pertenece al ribereño prolongando la línea fronteriza hasta el nivel del agua.
 Según el D. 2811/74: Establece que al lado de los ríos debe dejarse una franja de terreno de 30 metros, es
decir, el propietario riberano es el Estado y si fuese antes de 1974 el Estado entra a expropiar.

 AVULSIÓN: Incremento de la extensión de un predio al que por causas naturales se agrega otro como
consecuencia del desprendimiento brusco de una porción de tierra que es trasladada a otro predio de diferente
dueño, donde el dueño del predio al cual se agregó se hace dueño si el propietario del predio agregado no lo
reclama dentro del año siguiente.
 CAMBIO DE CAUSE O MUTACIÓN DE ALVEO: Puede ser que el río simplemente cambie de cauce, entonces
los riberanos tendrán que tratar de encausarlo, sino se tendrá que trazar una línea longitudinal y se repartirán
las tierras. Lo mismo cuando se abre el río en dos brazos que no se unen, pero si se vuelven a unir quedará una
isla, la cual pertenece a la Nación según la ley 160/94 y es adjudicable posiblemente a los propietarios riberanos.

 ACCESIÓN DE MUEBLE A INMUEBLE: El dueño de lo principal (inmueble) se hace dueño de lo que a él se accede
(mueble).
 Siembra, plantación o edificación con material ajeno: Para indemnizar perjuicios hay que demostrar esta
situación y determinar si son daños materiales o morales.
 Siembra, edificación o plantación en terreno ajeno pero con material propio:
 Sin consentimiento del dueño: Se puede obligar al otro a que le compre el terreno o que el dueño restituya
los materiales.
 Con consentimiento del dueño: Es decir, a ciencia y paciencia, no puede obligarse a comprar.

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 ACCESIÓN MOBILIARIA: Unión de dos muebles anteriormente individualizados, que forman otro nuevo, existiendo
ausencia de consentimiento.
 ADJUNCIÓN: Al unir 2 cosas surge una nueva que no puede separarse sin que sufran detrimento. Al separarse
se afecta la cosa nueva pero las dos partes no sufren detrimento.
 Qué es lo principal y qué lo accesorio?:
 Principal: El bien que tenga mayor estimación para el propietario.
 Accesorio: lo que complementa lo principal.
 Por el volumen: La que tenga más volumen será la principal (precio)
 MEZCLA: Cuando se unen dos sustancias que no permiten su separación. En principio surge la comunidad a
prorrata, pero en caso del agua y la mezcla no surge comunidad. Aquí el dueño de lo que más vale se hace
dueño del otro bien, pero indemnizando.

 ACCESIÓN POR ESPECIFICACIÓN: Transformación de la materia. Se imprime trabajo para crear algo nuevo. Si la
obra vale más que los materiales, el autor se hace dueño indemnizando y también lo contrario. Si la obra se realizó
con material propio y ajeno surge la comunidad a prorrata del valor de los materiales y el valor intelectual.

51. QUÉ ES LA TRADICIÓN?:


Modo de adquirir el dominio de las cosas mediante la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la
facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Extiende el modo a los demás
derechos reales.

52. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TRADICIÓN?:


 Es un modo derivado porque requiere manifestación de voluntad del propietario a favor del adquirente.
 Es un modo de adquirir entre vivos.
 Puede ser a título oneroso o gratuito.
 La tradición es una convención porque está llamada a extinguir una obligación derivada del título.
 Es un negocio jurídico porque requiere de voluntad de las partes; transferir y adquirir. Este negocio debe dar origen
a un título traslaticio de dominio para que pueda generarse la tradición.
 Como negocio jurídico reúne todos los elementos comunes: capacidad, consentimiento, causa y objeto lícitos.

53. QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN EN LA TRADICIÓN?:


 REQUISITOS COMO NEGOCIO JURÍDICO:
 Capacidad: Que ambos tengan capacidad para la existencia del negocio jurídico. Implica capacidad de ejercicio
y disposición por parte del tradente y capacidad de administración por parte del adquirente.

 Consentimiento: Debe existir entre las parte, estar libre de vicios para que no afecte la validez del acto. Sin
embargo puede verse viciado de error, fuerza o dolo. Tratándose del error, tenemos:
o Error en cuanto a la persona: Cuando las consideraciones de la persona es la causa principal del
contrato, es decir, hace referencia a la identidad física de la persona. Si el error recae sobre el nombre
la tradición es válida ya que no hay vicio en el consentimiento.
o Error en cuanto a la cosa: Cuando hay error en cuanto a la especie de la cosa que debe entregarse,
anulándose la tradición. Este error vicia el consentimiento.
o Error en cuanto al título: Se vicia el consentimiento y la tradición se entiende nula. Puede suceder que
se yerre en cuanto a la naturaleza del contrato como cuando una parte entiende vender y la otra recibir
en donación. O cuando una parte entiende que hay título traslaticio de dominio

 REQUISITOS PROPIOS DE LA TRADICIÓN:


 Existencia del tradente y adquirente: El tradente debe ser dueño de la cosa o titular del derecho que transfiere,
debe tener la facultad de transferir el derecho y le debe asistir la intención de enajenarlo. Los mandatarios y
representantes legales pueden entregar y recibir a nombre del dueño con su consentimiento, así hay validez.
Sin dicho consentimiento será válida si hay ratificación.

Si el tradente no tiene la titularidad del dominio sobre la cosa que entrega, el adquirente no recibirá otros
derechos distintos a los transmisibles de los que tiene el tradente. Pero si en tradente adquiere después el
dominio se entenderá transferida desde el momento de la tradición.

o Seudo tradición: El adquirente podrá ganar por prescripción el dominio de que carecía el tradente. Al aplicar
el Art. 753 del C.C., surgen 2 excepciones al principio del derecho romano de tener el tradente que ostentar
el dominio:
 Cuando se concede al adquirente de buena fe la posibilidad de adquirir el dominio por prescripción
sobre la cosa recibida cuando el tradente no ostentaba dicho derecho.
 Cuando un tradente siendo poseedor de mala fe, transfiere la cosa y el adquirente de buena fe entra
a ejercer posesión de buena fe.
o Propiedad Aparente: Su fin es amparar la buena fe de las personas, especialmente la de los adquirentes,
ya que hay casos en que el dominio aparenta estar radicado en cabeza de una persona pero en realidad no
lo está. Ej. Sociedad conyugal.

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 Existencia del título traslaticio de dominio: Como la tradición es un modo derivado, supone una manifestación de
voluntad de ambas partes, la cual debe estar consignada en el título, el cual, debe ser traslaticio de dominio
como compraventa, permuta, mutuo. Sin esta característica el título no da origen a la tradición y necesariamente
el título antecederá al modo. En el lapso comprendido entre la celebración del negocio y la tradición, el vendedor
podrá disponer del derecho pero responderá por los perjuicios que ocasione al comprador.

 Entrega de la cosa: La tradición difiere en la práctica tratándose de bienes muebles e inmuebles. En muebles se
entiende como entrega el desapoderamiento real y visible de la cosa a través de la entrega material. En
inmuebles se verifica la tradición de los derechos reales mediante la inscripción del título en la oficina de IIPP.
La tradición y la entrega son conceptos iguales en muebles cuando hay negocio jurídico. En inmuebles, en
materia mercantil, se requiere el registro del título y entrega material de la cosa.

54. CÓMO SE REALIZA LA TRADICIÓN?:


 TRADICIÓN DE MUEBLES: Se hace mediante entrega material, lo cual puede estar revestido de diferentes formas,
conforme al Art. 754 del C.C., así:
o Entrega Real: Cuando se permite al adquirente su aprehensión.
o Mostrándose la cosa: Mediante la insinuación o señalamiento de la cosa.
o Entrega Simbólica: Mediante la entrega de las llaves u otro símbolo.
o Entrega Entendida: Cuando el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del otro en el lugar
convenido.
o Breve Mano: Cuando la tradición se confiere a quien tenía la cosa en calidad de tenedor.
o Tradición de frutos: Cuando con permiso del dueño se toman los frutos pendientes u otras cosas que forman
parte del predio. En este caso la tradición se verifica en el momento de la separación de los objetos.
o Tradición de naves y aeronaves: Se verifica mediante inscripción del título en la capitanía del puerto
competente y con la entrega material de la embarcación. Así mismo en aeronaves, inscripción en el Registro
Aeronáutico Nacional.
o Tradición de automotores: En materia civil la enajenación del vehículo surge a la vida jurídica por el mero
consentimiento de los contratantes y la tradición se verifica con la entrega material o simbólica. En materia
comercial, aparte de la entrega material se requiere de la inscripción del acto jurídico en la oficina de tránsito
donde esté inscrito el bien.

 TRADICIÓN DE DERECHOS PERSONALES: Se verifica mediante la entrega del título hecho por el cedente al
cesionario. Si no existe título escrito la ley permite al cedente confeccionar el documento en el que conste claramente
el crédito y la intención de cederlo. La entrega del título exige además que en éste se inserte, o en documento
separado, la expresión o voluntad de la cesión del derecho.

 TRADICIÓN DE INMUEBLES: La tradición de inmuebles opera mediante la inscripción del título en la oficina de
registro de IIPP y hace referencia a todos los derechos reales. Esta tradición se verifica en 3 procesos:
 La celebración del negocio jurídico obligatorio, del cual surge la obligación, para una parte de traditar y para la
otra de recibir la tradición del derecho.
 Supone la existencia de un negocio jurídico dispositivo.
 La entrega material de la cosa, teniéndose en cuenta que es presupuesto indispensable en materia comercial,
pero, en materia civil, basta con la inscripción del título. Sin embargo quien tradita tiene la obligación de hacer la
entrega material.

 TRADICIÓN CON TÍTULO SOMETIDO A CONDICIÓN: El negocio jurídico que antecede a la tradición puede estar
sujeto a una condición, sea suspensiva o resolutoria.

55. QUÉ ES LA POSESIÓN?:


Es la tenencia material de una cosa con el ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa
por si mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de aquél.

56. QUÉ ELEMENTOS INTEGRAN LA POSESIÓN?:


 Sujeto: Es quien detenta la cosa sobre la cual recae la relación posesoria. Para ejercer la posesión se requiere de
aptitud especial de entender y querer apropiarse de la cosa.
Los dementes e infantes pueden poseer mediante su curador.
Quienes no pueden administrar directamente sus bienes, pueden poseer sin autorización siempre que concurra la
voluntad y la aprehensión material.
Los impúberes pueden poseer bienes muebles, pero el ejercicio de sus derechos de poseedor puede hacerlos valer
solo a través de su representante.

 Objeto: Es la cosa sobre la cual recae ese contacto material entre el detentador y lo que se posee. Se requiere en
todo caso que la cosa sea corporal y susceptible de apropiación.

 Relación de tenencia material y voluntaria: Se requiere que el contacto que existe entre la persona y la cosa sea
voluntario. Esa relación consiste en la potestad efectiva de hecho que se traduce en la realización de actos materiales

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encaminados a la conservación de la cosa como los de señor y dueño. Así, sus elementos esenciales son el ánimus
y el corpus.

 Teorías en cuanto a la relación posesoria:


o Teoría subjetiva: expuesta por Savigny: “Quien detenta la cosa sin el ánimo de señor y dueño, está
reconociendo el derecho a otra persona y no se considera como verdadero poseedor por carecer del
elemento intencional.”
o Teoría Objetiva: Expuesta por Ihering: “El corpus tiene mayor valor, el cual supone la existencia del
animus y supone como poseedor a quien ejerza actos de explotación económica”. Así, un arrendatario
se reputaría poseedor.

En materia de bienes rurales Colombia acepta ésta última porque quien explota económicamente un bien
rural se considera poseedor. Pero la Corte exige que se demuestre el animus y el corpus.

Con fundamento en las 2 teorías surge una diferencia entre:


- Animus domini: El poseedor se considera dueño.
- Animus tenendi: El tenedor de la cosa reconoce la existencia de un dueño diferente de él.

57. QUÉ CLASES DE POSESIÓN ENCONTRAMOS?:


 En cabeza del dueño: La que ejerce el titular del derecho de dominio cuyo ejercicio puede ser directo o por interpuesta
persona. Se considera una manifestación del derecho de propiedad.

 Regular: La acompañada de justo título y buena fe. El primero debe ser atributivo de dominio, verdadero y válido. La
buena fe es la convicción del poseedor de que es propietario del bien y que adquirió el dominio legalmente, aunque
no subsista luego de la adquisición.

 Irregular: La que carece de uno de los requisitos constitutivos de la posesión regular. Se diferencia de la anterior en
el término señalado por la ley para adquirir la titularidad del dominio por usucapión, así: La regular 10 años inmuebles,
3 años para muebles, y la irregular 20 años para muebles e inmuebles. Es decir que el poseedor regular adquiere
el derecho por prescripción ordinaria y el irregular por prescripción extraordinaria. El poseedor regular ejerce la acción
publicana, el irregular no.

58. CÓMO SE ADQUIERE LA POSESIÓN?:


Puede ser adquirida de tres formas:
 Originaria: Se adquiere sin ser producto de una sucesión jurídica, es decir, sin que provenga de otro poseedor, como
en el caso de la ocupación.
 Derivada: Cuando es adquirida como consecuencia de una expresión de voluntad, es decir, por sucesión jurídica,
por haber transferencia de posesión a cualquier título. Se verifica por acto entre vivos o por causa de muerte. Cuando
es entre vivos se requiere de todos los elementos del negocio jurídico.
 Por agregación: Es la unión o accesión de posesiones. Fenómeno jurídico mediante el cual un poseedor puede
sumar a su posesión la de los antecesores inmediatos para completar el tiempo de adquirir por prescripción o ejercer
las acciones posesorias.

59. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA POSESIÓN?:


 La existencia de un vínculo jurídico originado en un título traslaticio de dominio
 Las posesiones agregadas deben ser contiguas y en orden cronológico.
 Las posesiones unidas no deben presentar interrupción en el tiempo de prescripción.

60. QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN, REFIÉRASE A ELLA:


GENERALIDADES:
 Concepto: Art. 2512 C.C. Es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos,
por no haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo
y concurriendo los demás requisitos legales.
 Clases: De la definición anterior se establecen 2 clases de prescripción:
o Mediante el ejercicio de la posesión durante el transcurso del tiempo.
o La que extingue las acciones o derechos ajenos por no haberlos ejercido dentro del plazo establecido por la ley.
o Se trata pues de una prescripción adquisitiva y una extintiva.
 Propósitos: A favor de quien reúna las exigencias legales:
o Conferir la titularidad del derecho de dominio al poseedor.
o Por el transcurso del tiempo sirve para sanear posibles vicios que afecten el negocio jurídico.
o Sirve como prueba de la propiedad, ya que probada la prescripción se entiende probado el dominio.
 Características:
o Siempre debe ser alegada, no puede ser declarada de oficio.
o Se aplica igualitariamente a todas las personas (Naturales y Jurídicas) a favor o en contra. (Pero no puede ser alegada
en contra de la nación, ni sus entidades).
o Es de orden público, ya que sus términos no están sujetos a la voluntad de las partes.

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o Puede ser renunciada en forma expresa o tácita, pero solo después de cumplida (se afecta el patrimonio de la persona
y no el interés general), y únicamente podrá hacerlo quien pueda enajenar (supone la capacidad del prescribiente, es
decir, no pueden renunciar: el impúber, el sordomudo que no se hace entender por escrito, ni los dementes). La renuncia
solo afecta a quien la hace.

USUCAPION: Luego de haber visto las generalidades de la prescripción, estudiemos la prescripción adquisitiva, como
uno de los modos de adquirir:
 Concepto: Es un modo de adquirir las cosas corporales ajenas, que están en el comercio, mediante el ejercicio de
la posesión durante el término establecido por la ley, y demás requisitos. También se gana por este modo otros
derechos reales que no estén exceptuados.
 Requisitos:
o Que los bienes sobre los cuales se ha ejercido, por el tiempo legal, esa posesión, sean corporales y que no estén fuera
del comercio.
o Término legal de la posesión: (Ley 791 de 2003).
 CIVIL
 Ordinaria: Posesión regular.
o Inmuebles : 5 años.
o Muebles : 3 años.
 Extraordinaria: Posesión irregular, 10 años, muebles e inmuebles
 AGRARIA: Inmuebles para vivienda de interés social.
 Ordinaria : 3 años.
 Extraordinaria : 5 años.
El cómputo del tiempo se cuenta así:
 Ausentes : Quienes residen en país extranjero. Cada 2 días
se cuentan por 1 solo.
 Presentes : Quienes viven en el territorio nacional. 1 x 1.

o El cómputo del término legal establecido para prescribir, no debe presentar interrupciones: Ya que la prescripción puede
verse interrumpida de 2 formas:
 Interrupción Civil: Cuando se inicia acción judicial en contra del poseedor, ya sea por parte del
propietario o por un 3º que alegue igual o mejor derecho que el poseedor.
 Interrupción Natural: En los siguientes casos:
 Cuando es imposible la ejecución de actos posesorios, pero sin que hubiese entrado otro a poseer: En este caso
solo se descuenta el tiempo durante el cual no se pudo ejercer posesión.
 Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado otro en ella: Este caso trae como consecuencia la pérdida
del tiempo de la posesión anterior, salvo que se recobre legalmente, caso en el cual se entiende que no hubo
interrupción.
Si la propiedad es una comunidad, toda interrupción respecto de una de ellas la interrumpe
también respecto de las demás.
Pero el término de prescripción ordinaria puede también suspenderse, a favor de:
o Los menores, dementes, sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela
o curaduría.
o Las herencias yacentes.
o Entre cónyuges.
Nota: Tal suspensión no hace perder el término de posesión anterior.
 Clases:
o Prescripción Adquisitiva Ordinaria: A la que se accede por vía de posesión regular. La usucapión ordinaria es un modo
de adquirir el dominio de las cosas ajenas, mediante la posesión de la cosa, durante el lapso de 5 años en inmuebles y
3 en muebles, con justo título y buena fe y demás requisitos legales.
o Prescripción Extraordinaria: La originada en la posesión irregular. Cuando en la posesión falta uno de los dos requisitos
de la posesión regular, o el justo título o la buena fe. Conduce a la adquisición del derecho extraordinariamente. El
término es de 10 años de posesión, tanto para muebles como inmuebles, excepto cuando versa sobre inmuebles
considerados de vivienda de interés social. (Ver Ley 791 de 2002).

LEY 791 DE 2002


(diciembre 27 )
Diario Oficial No. 45.046 del 27 de Diciembre de 2002
Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Redúzcase a diez (10) años el término de todos las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil,
tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades
absolutas.

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Artículo 2°. Agréguese un inciso segundo al artículo 2513 del Código Civil, del siguiente tenor: “La prescripción tanto la
adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus
acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.

Artículo 3°. El artículo 2530 del Código Civil quedará así: “Artículo 2530. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin
extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo. La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría.
Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. Igualmente se suspende entre quienes administran
patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos. No
se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho,
mientras dicha imposibilidad subsista”.

Artículo 4°. El inciso primero del artículo 2529 del Código Civil quedará así: “Artículo 2529. El tiempo necesario a la
prescripción ordinaria es de tres (3) años para los muebles y de cinco (5) años para bienes raíces”.

Artículo 5°. El numeral primero del ordinal 3 del artículo 2531 del Código Civil quedará así: “Artículo 2531...1°. Que el que se
pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio
por el que alega la prescripción”.

Artículo 6°. El artículo 2532 del Código Civil quedará así: “Artículo 2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta
especie de prescripción, es de diez (10) años contra todo persona y no se suspende a favor de las enumerados en el artículo
2530”.

Artículo 7°. El artículo 2533 del Código Civil quedará así: “Artículo 2533. Los derechos reales se adquieren por prescripción
de la misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvo las excepciones siguientes:1ª. El derecho de
herencia se adquiere por la prescripción extraordinario de diez (10) años. 2ª. El derecho de servidumbre se adquiere según
el artículo 939”.

Artículo 8°. El artículo 2536 del Código Civil quedará así: “El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5)
años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertid a
en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse
nuevamente el respectivo término”.

Artículo 9°. El artículo 2540 del Código Civil quedará así: “Artículo 2540. La interrupción que obra a favor de uno o varios
coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a
menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la obligación sea
indivisible”.

Artículo 10. El inciso segundo del artículo 2541 del Código Civil quedará así: “Artículo 2541...Transcurrido diez años no se
tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas, en el inciso precedente”.

Artículo 11. El artículo 2544 del Código Civil quedará así: “Artículo 2544. Las prescripciones mencionadas en los dos artículos
anteriores, no admiten suspensión alguna. Interrúmpense:
1°. Desde que el deudor reconoce la obligación, expresamente o por conducto concluyente.
2°. Desde que interviene requerimiento. En ambos casos se volverá a contar el mismo término de prescripción”.

Artículo 12. El artículo 1326 del Código Civil quedará así: “Artículo 1326. El derecho de petición de herencia expira en diez
(10) años. Pero el heredero putativo, en caso del inciso final del artículo 766, podrá oponer a esta acción la prescripción de
cinco (5) años, contados como para la adquisición del dominio”.

Artículo 13. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

61. QUÉ ES EL DERECHO DE USUFRUCTO?:


Es un Derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de
restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver tal cantidad y calidad del mismo género, o d e
pagar su valor, si la cosa es fungible.

62. CÓMO PUEDE CONSTITUIRSE EL USUFRUCTO?:


El derecho de usufructo puede constituirse de varios modos:
 Por la ley, como el padre de familia sobre ciertos bienes del hijo.
 Por testamento.
 Por donación, venta u otro acto entre vivos.
 Por prescripción.

63. QUÉ REQUISITO ES INDISPENSABLE PARA QUE VALGA EL USUFRUCTO SOBRE INMUEBLES?:
Que se otorgue por escritura pública debidamente registrada.

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64. SE PUEDEN CONSTITUIR USUFRUCTOS BAJO PLAZO O CONDICIÓN SUSPENSIVOS?:


No, el Art. 827 del C.C., lo prohíbe. Si de hecho se constituye no tiene valor alguno. Sin embargo, si el usufructo se constituye
por testamento y la condición se cumplió, o el plazo expiró antes del fallecimiento del testador, el usufructo es válido.

65. CUÁL ES LA DURACIÓN DEL USUFRUCTO?:


El usufructo puede constituirse por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Si no se fija tiempo en su
constitución , se entiende concedido para toda la vida del usufructuario. Y cuando es un usufructo a favor de una fundación
o corporación, no podrá pasar de 30 años.

66. EL USUFRUCTO PUEDE TRANSMITIRSE?:


No. El usufructo es intransmisible por testamento o abintestato, mientras que la nuda propiedad si puede transferirse por
acto entre vivos o por causa de muerte.

67. EL USUFRUCTUARIO DEBE PRESTAR CAUCIÓN?:


Sí, con el fin de conservar y restituir, pero el constituyente del usufructo podrá exonerar al usufructuario de la caución. Ahora,
quien dona una cosa y se reserva el usufructo queda exento de caución.

68. EN EL USUFRUCTO EXISTE EL DERECHO A ACRECER?:


Sí. Siendo dos o mas los usufructuarios, existe entre ellos el derecho a acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta l a
expiración del derecho del último de los usufructuarios.

69. CÓMO SE EXTINGUE EL USUFRUCTO?:


 Por la llegada del día prefijado para su terminación.
 Por muerte del usufructuario.
 Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se constituye sobre una propiedad fiduciaria y llega el día
de su restitución.
 Por consolidación del usufructo con la propiedad.
 Por prescripción.
 Por renuncia del usufructuario.
 Por destrucción completa de la cosa fructuaria.
 Por sentencia judicial, como cuando el usufructuario falta a sus obligaciones o por haber causado daños graves a la cosa
fructuaria.

70. QUÉ SON LOS DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN?:


El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y
productos de una cosa. Si se refiere a una casa, y la utilidad de morar en ella, se le denomina derecho de habitación.

71. QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL LOS DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN?:
 Se limita a las necesidades personales del usuario o del habitador.
 Comprende la familia del usuario o habitador.
 Los sirvientes de la familia.
 Quienes convivan y dependan del usuario o habitador.
 A quienes el usuario o habitador deba alimentos.

72. QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL USUARIO Y HABITADOR?:


 Usar los objetos comprendidos en sus respectivos derechos.
 Conservar y cuidar dichos objetos.
 Contribuir con las expensas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten. (esto último no
se extiende al uso o habitación que se le brinda a personas necesitadas).

73. EN QUÉ CONSISTE EL CARÁCTER PERSONALÍSIMO DE LOS DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN?:


En que los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título,
prestarse ni arrendarse. Tampoco puede el usuario ni el habitador arrendar, prestar o enajenar objeto alguno de aquellos
a que se extiende el ejercicio de su derecho. Lo único que pueden dar son los frutos que les es lícito consumir en sus
necesidades personales.

74. QUÉ ES LA SERVIDUMBRE?:


Es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.

75. QUÉ SON LOS PREDIOS SIRVIENTE Y DOMINANTE?:


 Predio Sirviente: Es el que sufre el gravamen.
 Predio dominante: El que reporta la utilidad.

76. QUÉ CLASES DE SERVIDUMBRE SE CONOCEN?:


 Activa: Cuando se trata del predio dominante.
 Pasiva: Cuando se trata del predio sirviente.

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 Continua: La que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la
servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante.
 Discontinua: La que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como
la servidumbre de tránsito.
 Positiva: La que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de las dos
anteriores.
 Negativa: La que impone al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito,
como la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura.
 Aparente: La que está continuamente a la vista, como la de tránsito, cuando se hace por una senda o una puerta
especialmente destinada a él.
 Inaparente: La que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos
circunstancias y de otras análogas.
 Naturales: Que proviene de la natural situación del lugar, como cuando el predio inferior está sujeto de recibir las aguas
que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. O cuando se
utilizan las aguas que corren naturalmente por su heredad, para menesteres domésticos, para el riego de la misma
heredad, para dar movimiento a sus molinos, abrevar sus animales, etc. Pero el sobrante debe hacerse volver al
acostumbrado cauce a la salida del fundo.
 Legales: Cuando son impuestas por la ley. Son relativas al uso público, o a la utilidad de los particulares y pueden ser:
el uso de las riberas para navegación o flote, la cerca divisoria (servidumbre de medianera), de tránsito para predios
enclavados, acueducto, de luz.
 Voluntarias: Cuando son constituidas por el hecho del hombre, con tal que no se perturbe el orden público ni se
contravengan las leyes.

77. CÓMO SE EXTINGUEN LAS SERVIDUMBRES?:


 Por la resolución del derecho del que las ha constituido.
 Por la llegada del día o de la condición.
 Por confusión.
 Por la renuncia del dueño del predio dominante.
 Por haberse dejado de gozar durante 20 años.

78. QUÉ ES LA REIVINDICACIÓN?:


Es la misma acción de dominio que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor
de ella sea condenado a restituirla.

79. EL DERECHO DE HERENCIA PUEDE REIVINDICARSE?


No. Para este derecho procede la acción de petición de herencia. Lo que puede reivindicarse es el derecho de dominio y las
cosas corporales, raíces y muebles, excepto los muebles cuyo poseedor las haya comprado en ferias, tiendas, almacenes
en que vendan cosa muebles de la misma clase. Solo se podrán devolver si es pagado el precio dado por ellas y lo que se
haya gastado en repararlas o mejorarlas.

80. QUÉ OBJETO TIENEN LAS ACCIONES POSESORIAS?:


Tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes inmuebles o de derechos reales constituidos en ellos.

 CIVIL OBLIGACIONES

81. QUE ES LA OBLIGACIÓN?


Es un vínculo jurídico que nos constriñe a satisfacer o cumplir a favor de otro una prestación determinada, que consiste
en DAR – HACER o NO HACER.

82. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN?


 Vínculo jurídico: (Personal, crédito, etc.) Establecido o impuesto por ley, reglamento, la moral o por voluntad de las partes.
 Dos personas: Acreedora y Deudora, está última es quien ejecuta la prestación.
 Objeto: Su objeto es una prestación (De contenido económico):
 Obligación de Dar: Comprende todas las prestaciones en las cuales se transfiere el derecho real de dominio. Entre
éstas prestaciones tenemos:
 De Género: El género no perece , según la teoría del riesgo. El deudor siempre está obligado al pago. Nos
encontramos frente a una obligación de resultado absoluto.
 De Cuerpo Cierto: El objeto debido está individualizado. Frente a la teoría del riesgo la pérdida la asume el
acreedor. Es una obligación de resultado relativo.
 Obligación de Hacer: Realizar un hecho positivo (entregar en tenencia). Pero no solamente entregar la cosa sino
conservarla Ej. Arrendamiento. Existe obligación de resultado personalísimo Ej. Pintor.
 Obligación de No hacer: El objeto es una abstención impuesta al deudor y a favor del acreedor (negativa o pasiva)

83. CÓMO SE CLASIFICAN LAS OBLIGACIONES? (Mag. Prieto Cely).


 Según su exigibilidad:

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 Pura y simple: Cuando no está sometida ni a plazo ni a condición. Es exigible inmediatamente.


 Condicional o a plazo:
 Plazo: Cuando depende de un acontecimiento futuro y cierto.
 Condición: Cuando puede ocurrir o no, es decir, futura e incierta.
 Suspensiva: Cuando el cumplimiento de la condición está condicionada a que ocurra un evento.
 Resolutoria: Cuando por darse el evento previsto da lugar a su extinción.
 Según la responsabilidad que se exige al deudor:
 De Medios: O de prudencia, ya que exige en el deudor la diligencia del caso con miras a la producción del resultado,
pero no interesa si se produce o no.
 De resultado: Necesariamente debe producir un resultado. Ej. Contrato de transporte.
 Según su naturaleza:
 Dar: Transferir el dominio.
 Hacer: Realizar una prestación.
 No Hacer: Abstenerse de algo.
 Según el número de personas que intervienen en la relación jurídica:
 Sujeto singular: Cuando una sola persona conforma cada una de las partes.
 Sujeto plural: Cuando son varias las personas que conforman cada una de las partes. Pueden ser:
 Divisible: Cuando la obligación da lugar a su división física o jurídica. Ej. El dinero
 Indivisible: No se puede dividir física ni jurídicamente. Ej. La solidaridad.
 Según sea principal o accesoria:
 Principal: Subsiste por sí sola, basta con que el contrato se perfeccione.
 Accesoria: Depende de la existencia de otra para subsistir.
 Según su objeto:
 De objeto simple: Son obligaciones cada una con su objeto.
 Alternativa: Por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución
de las otras.
 Facultativa: Tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndosele al deudor la facultad de pagar con ésta
o con otra que se designa.
 Según su sanción:
 Civiles: Dan derecho a exigir su cumplimiento. Son coercibles.
 Naturales: No confieren el derecho de exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan retener lo que se ha dado
en razón de ellas.

84. QUÉ ES UNA OBLIGACIÓN DIVISIBLE Y SUS EFECTOS?


 Concepto: Se trata de una obligación cuyo objeto es divisible, como el dinero. Es decir, la naturaleza de la obligación
faculta la posibilidad de dividirlo sin que se vea afectada la integridad, venalidad, o resulte contrario a la ley. (pago de
dinero, cosas de género como trigo, maíz, etc., inmuebles con cabida mínima establecida).
 Efectos de la divisibilidad:
 Las relaciones jurídicas son independientes, por tanto, lo que el deudor haga con su acreedor o uno cualquiera de
sus acreedores solo afecta o beneficia a éste sin repercutir en los otros. Ej. El pago, remisión novación, concesión
de plazos, interrupción de la prescripción, solo tiene efectos entre quienes intervienen.
 La acción que intente el acreedor es de carácter singular por cuando las relaciones son independientes y con alcance
particular.
 La insolvencia del deudor inicial, o de los herederos de éstos, no compromete a los restantes.
 La mora de uno de los deudores no afecta a los demás, por tanto, si hay necesidad de requerimiento para constituir
en mora a los deudores, es necesario requerir a cada uno de ellos.
 La cosa juzgada respecto de uno no afecta a los demás por falta de identidad de partes.
 La cláusula penal es divisible como lo es la obligación, excepto si se pactó un pago fraccionado.
 Va envuelta la condición resolutoria. Se pide el cumplimiento cuando la prestación debida es divisible, mientras que
la acción resolutoria sería indivisible ya que debe ejercerse por todos y contra todos para que tenga efectos generales

85. QUÉ ES UNA OBLIGACIÓN INDIVISIBLE Y SUS EFECTOS?


 Concepto: Es la condición de aquello que no puede ser objeto de división física, intelectual o de cuota. De lo que se trata
aquí es la indivisibilidad que surge de la naturaleza de las cosas. Por ello, cuando el objeto de la obligación es indivisible
por la naturaleza de la prestación, uno de los varios deudores están obligados a entregar el todo y, uno de los varios
acreedores a demandarlo.
Tratándose de obligaciones de cuerpo cierto, el deudor que lo posea está obligado a entregarlo.
Son obligaciones indivisibles: entregar un semoviente, un cuerpo cierto, la obligación de no hacer, las obligaciones
accesorias de garantía como la prenda y la hipoteca.
 Efectos de la indivisibilidad:
* Tanto acreedores como deudores, cada uno de ellos están facultados como obligados a demandar y pagar el todo.
* La prescripción que puede interrumpirse o renunciarse, favorece a los varios acreedores o afecta a los varios deudor es,
pese a la actuación de uno solo de ellos.
 La cosa juzgada no afecta o vincula sino a quienes fueron parte del proceso.
 Si uno de los deudores está en condiciones de cumplir la obligación, debe hacerlo sin dilación, pero puede pedir un
plazo si requiere el concurso de los demás, sin que tal término purgue la mora.

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 Si el incumplimiento se debió a varios deudores, éstos son solidariamente responsables por los perjuicios causados
y, los demás que estuvieron prestos al cumplimiento solo son responsables de su cuota en el objeto de la obligación.
 Siendo la obligación indivisible, si se demanda el subrogado pecuniario, es decir, el equivalente en dinero de la
obligación in natura, la obligación se hace divisible.

86. CUÁLES SON LOS PACTOS PROPIOS DE LA PLURALIDAD DE SUJETOS?


 Pacto de indivisibilidad solutione tantum: Se trata de una estipulación que hacen las partes en el sentido de que el pago,
que en principio es fraccionado, se haga de manera total por alguno de los deudores. Se trata de una indivisibilidad
subjetiva. Ej. Cuando una persona fallece dejando herederos quienes por la sucesión solo responden por las respectivas
cuotas, pero que con base en este pacto de indivisión hecho por el causante, deben responder como si la obligación
fuera indivisible (1538, ord. 4, inc. 2º)
Puede resultar además de disposición testamentaria, de convención entre herederos, producto del trabajo de partición. (1583,
ord. 4 C.C.).
Tiene importancia práctica para el acreedor como lo es la solidaridad pero que trasciende en caso de muerte del deudor, lo
cual no se presenta en la solidaridad.
 Pacto de solidaridad: Es un modo de ser de la obligación que por ley o por el negocio jurídico, el contenido de la obligación
se presenta de tal manera que permite que todos o uno de los acreedores puedan demanda el todo y uno o todos los
deudores están obligados a pagar el todo (1568).
1. Solidaridad Activa:
 Su fuente es el negocio jurídico que faculta a uno de los deudores para demanda el todo y lo faculta para recibir con
efectos liberatorios frente al deudor.
 Cuando un acreedor demanda adquiere la representación del grupo y una vez se traba la litis no es válido el pago que
haga el deudor a otro acreedor.
 Los actos del acreedor que demanda benefician o perjudican a los demás
 Una vez que uno de los acreedores solidarios recibe el pago está obligado a repartir lo que le corresponda a los demás
acreedores.
 El acreedor solidario puede realizar las siguientes conductas:
 Interrumpir la prescripción (civil o naturalmente)
 Constituir en mora al deudor.
 Comprometerlo con la cosa juzgada, pero solo cuando se intenta la acción de cumplimiento, en los demás casos
se requiere litisconsorcio necesario (nulidad o resolución del contrato).
 Demandar el pago de la cláusula penal.
 Tomar la decisión en las obligaciones alternativas, cuando tal decisión corresponda a la parte activa de la
obligación.
 Demandar el cumplimiento de un contrato.
2. Solidaridad Pasiva:
 En este caso son varios los deudores y cualquiera de ellos está obligado al todo.
 Su fuente está en la ley o en el negocio jurídico.
 Comercialmente existe una presunción legal de solidaridad cuando son varios los deudores.
 Tratándose de títulos valores hay 2 tipos de solidaridad:
 La solidaridad presunta, que es la posibilidad que tiene el último tenedor de un título valor de demandar a todos
o a uno cualquiera de los suscriptores anteriores. Aquí, por el principio de la autonomía los efectos son
independientes y autónomos, por ejemplo, la interrupción natural de la prescripción compromete solo a aquel
que pidió el plazo o abonó a la deuda.
 La solidaridad propiamente dicha, cuando los varios suscriptores se obligan en el título en un mismo grado. Los
efectos son para todos.
 Tiene importancia práctica porque permite al acreedor comprometer como garantía de su crédito varios
patrimonios. Desde esta óptica veamos lo siguiente:
 Solidaridad pasiva entre las partes:
 La solidaridad persiste a favor del acreedor hasta que la acreencia sea totalmente satisfecha.
 El acreedor tiene la facultad de renunciar a la solidaridad y perseguir el crédito como si fuera una obligación divisible o
tan solo renunciarla a favor de uno de los deudores y mantenerla respecto de los demás.
 La renuncia parcial o la condonación de la deuda respecto de uno de los deudores, rebaja el valor de la deuda respecto
de los restantes deudores solidarios.
 La novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores libera a los restantes, a menos que en la nueva obligación
éstos accedan a continuar obligados o el acreedor haga expresa reserva de cauciones, es decir, que no consienta en
liberar a los deudores solidarios que le ofrecen garantía.
 Un 3º espontáneo o por delegación puede presentarse a pagar y hacerlo con base en una de dos situaciones:
 Como delegado de uno de los deudores = delegación perfecta o novativa, cuando el acreedor libera a los
deudores originales y acepta como nuevo deudor al delegado.
 Como delegado de uno de los deudores asumiendo la obligación de manera solidaria o subsidiaria (fianza).
Aquí los deudores originales continúan obligados junto con el delegado.
 Efectos de la vinculación entre los varios deudores solidarios: Cuando uno de los varios deudores solidarios realiza una
conducta frente al acreedor, ésta produce efectos frente a los demás compañeros de deuda, por lo cual podemos señalar
lo siguiente:
 La constitución en mora de uno de los deudores opera contra los demás.
 La renuncia a la prescripción, así como su interrupción natural o civil, compromete a todos.

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 En principio la cosa juzgada no tiene efectos sino entre quienes fueron parte en el proceso, tratándose de la
acción de cumplimiento donde el litis consorcio es facultativo.
 Las excepciones personales solo pueden ser esgrimidas por su titular.
 Las excepciones reales pueden ser esgrimidas por cualquiera de los deudores.
 Si fallece el deudor solidario el acreedor puede demandar el todo de sus herederos, pero respecto de cada uno
de éstos, su cuota en la herencia. Es decir, la ventaja de la solidaridad desaparece con la muerte del deudor
solidario por lo cual es conveniente el pacto de indivisión.
 Si se trata de pagar un cuerpo cierto la solidaridad persiste en cuanto al pago de la obligación in natura, pero si
se persigue indemnización de perjuicios solo se puede perseguir solidariamente a los incumplidos.
 Si se trata de obligaciones de género el acreedor puede perseguir a los deudores sin entrar a discriminar a los
responsables del incumplimiento.

 Relaciones entre los deudores solidarios:


 Cualquiera de los deudores solidarios frente al acreedor debe el total y está obligado a responder por el todo. Una
vez se paga surgen las relaciones internas entre los varios deudores.
 Quien paga puede cobrar a sus compañeros de deuda lo pagado descontada su cuota, pero sin solidaridad, pues
la obligación se hace divisible.
 El deudor que paga o extingue la obligación se subroga ope legis, en los derechos del acreedor, ya total o
parcialmente.
 En el pago por parte de uno de los deudores debe distinguirse si existe o no interés en la deuda, pues si existe
interés y los otros deudores son meros garantes, el deudor que paga no tiene acción de repetición. Si todos los
deudores tienen interés, el codeudor que paga solo puede repetir la cuota que le corresponde a cada uno de los
deudores, pero sin solidaridad. Si el que paga es mero garante puede perseguir a los deudores con interés en la
deuda como subrogante, pero sin solidaridad.

 Casos de Solidaridad legal: Son los casos que tienen origen en alguna disposición legal:
 La mujer que contrae nuevas nupcias sin dejar pasar un tiempo prudencial de viudez, nulidad o divorcio, es
solidariamente responsable con el nuevo marido frente al hijo por la incertidumbre que genera tal paternidad (235)
 Los padres que ejercen conjuntamente la patria potestad responden solidariamente por toda disminución o pérdida
culpable de los bienes del hijo (298 CC).
 Los guardadores conjuntos son responsables solidarios por la disminución o pérdida de los bienes del pupilo por
su culpa (508).
 Los albaceas son responsables solidariamente cuando causen por su culpa disminución de los bienes herenciales,
a menos que el testado los haya exonerado expresamente de la solidaridad (1338).
 En el contrato de comodato, los varios comodatarios son solidarios por la pérdida o deterioro de la cosa (2214).
 El mandatario y su delegado, no estando expresamente facultado para delegar (2161).
 Los cónyuges responden solidariamente por los gastos domésticos y de los hijos comunes frente a terceros (Ley
228 de 1932, Art. 2º).
 En caso de dolo para obtener alimentos, son obligados solidariamente a restituirlos con indemnización (418).
 El usurpador de la posesión y su causahabiente de mala fe responden solidariamente frente al legítimo dueño
(983).
 Todos los intervinientes de un delito o culpa (2344).
 Los suscriptores de un título valor en un mismo grado (632 C. de Co.).
 El dueño de la obra y el contratista independiente frente a los trabajadores y los empleadores, anterior y sustituto,
frente a los trabajadores (34, 36, 69 CST).
 En las sociedades de hecho, los socios por las operaciones realizadas en desarrollo del objeto de dicha sociedad
(501 C.Co).
 Las sociedades de personas y sus socios por las operaciones sociales.

87. CUÁLES SON LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y LAS INDIVISIBLES?
 SEMEJANZAS:
1. Ambas suponen la pluralidad de sujetos, activos o pasivos.
2. En ambas, cada uno de los deudores puede ser obligado a satisfacer la obligación en su totalidad o cada uno
de los acreedores está facultado para demandarla.
3. En ambas el pago total ejecutado por uno de los deudores extingue la obligación respecto de los demás.
4. En ambas los efectos de la interrupción de la prescripción o de la renuncia son iguales.

 DIFERENCIAS:

Solidaria indivisible
La obligación de cada deudor es total y cada acreedor La obligación del deudor es solamente de su cuota y
lo es también total. cada acreedor lo es de la suya.
El vínculo de la solidaridad se mantiene a pesar del Una vez que desaparece la causa de la indivisibilidad,
incumplimiento y la opción por el subrogado pecuniario la obligación se torna divisible y cada quien no puede
y la responsabilidad por el incumplimiento. pedir ni pagar sino su cuota.

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No se extiende a los herederos del deudor. Se extiende a los herederos del deudor por cuanto lo
que cuenta es la naturaleza de la prestación sin
consideración a las personas.
: Puede ser activa o pasiva, o existir simultáneamente si Aquí el objeto de la prestación es el que determina que
así lo pactaron. la indivisibilidad sea activa o pasiva, dependiendo
donde se encuentre la pluralidad de partes.
: En esta obligación cada acreedor es propietario de Como cada parte no es dueña sino de su cuota, el
todo el crédito y cada deudor es deudor de toda la acreedor no puede ejecutar actos de disposición, ya que
obligación, por tanto cada parte puede ejecutar actos de requerirá el consentimiento de los demás coacreedores.
disposición que comprometen a los demás.
El deudor no puede oponer ninguna excepción Como quiera que solo se es deudor de su cuota o parte
tendiente a pedir el concurso de los demás para en la deuda, puede pedirse un plazo para entenderse
efectuar el cumplimiento. con los demás codeudores a fin de dar cumplimiento
entre todos ellos

88. CUÁLES SON LAS CLASES DE OBLIGACIONES? (Dr. Guevara)


(Según el objeto y la fuente de la obligación):
 SEGÚN EL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN:
 Obligaciones de dar, hacer y no hacer:
De dar: El deudor debe transferir el derecho de dominio al acreedor (implica también transferir la posesión o constituir
derechos reales, o donar). Tienen su fuente en un título traslaticio de dominio o constitutivo de un derecho real. Ej.
Compraventa, hipoteca, servidumbre, prenda etc. El título debe ser justo para transferir la propiedad (contrato de venta, de
permuta y donaciones. Y no son justos títulos el contrato de arrendamiento, el depósito o el secuestro). Se puede dar un
género o un cuerpo cierto.
De hacer: Se trata no solamente de entregar una cosa sino de conservarla, pero entendiéndose que la transferencia no
conlleva el derecho de propiedad. Ej. Contrato de arrendamiento. Cuando la obligación es personalísima (intuito personae),
donde el deudor por sus particulares condiciones no puede ser sustituido. Ej. El pintor de renombre. En cambio cuando la
obligación es de carácter genérico o fungible, la obligación puede ser atendida válida y útilmente al acreedor sin que importe
quien realiza la prestación. Ej. Transporte aéreo.
De no hacer: Su objeto es una abstención impuesta al deudor y a favor del acreedor. Es una obligación puramente negativa
o pasiva. Ej. No revelar in formaciones a la competencia. Cesar la actividad generadora de un daño. Esta obligación debe
distinguirse de la llamada nemine laedere, o deber genérico de abstención, que es una obligación general a cargo de todos
de observar una conducta que no cauce daño a otros, su inobservancia puede generar daños y en consecuencia
responsabilidad a cargo del agente y a favor de la víctima.
 Obligaciones de origen legal y doctrinal:
 Obligación natural: Carece de sanción jurídica, es decir el acreedor no puede forzosamente ejecutar al deudor en caso
de incumplimiento.

 Primer grupo:
-Obligaciones Civiles degeneradas: Son obligaciones civiles extinguidas por la prescripción, y las que no han sido
reconocidas en juicio por falta de prueba. No pueden ser sancionadas a través de una acción o porque no se ejercieron los
derechos oportunamente, o porque faltó diligencia o pericia en el juicio, en cuanto a la consecución de la prueba para lograr
el reconocimiento judicial.
- Obligaciones prescritas: Son obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Para unos, no se requiere de declaración
judicial, solo basta el transcurso del tiempo necesario para que se extinga la obligación y se considere como natural. Para
otros es necesaria la declaración judicial, además debe ser alegada expresamente ya que el juez no la puede decretar
oficiosamente así la encuentre probada.
- Obligaciones desestimadas judicialmente: Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Pero deben ser
obligaciones con todos sus elementos ontológicos, pero que carecen de prueba y que el acreedor no pudo aportar los
elementos de convicción al juez sobre su existencia.

 Segundo grupo:
 Nulas o rescindibles: Cuando la obligación no cumple las exigencias, requisitos legales, nace viciada a la vida jurídica y
por tanto no puede tener reconocimiento legal, pero la ley permite que el deudor la reconozca si su conciencia así se lo
ordena y si paga no puede repetir lo pagado. Hay 2 categorías:
 Nulidad relativa por falta de capacidad: Cuando la obligación es contraída por persona con suficiente juicio o
discernimiento, pero incapaz para obligarse, según las leyes. Por tanto se requiere declaración judicial para que exista
obligación natural, por cuanto la nulidad no produce efectos jurídicos entre las partes ni respecto de 3ºs, sino en virtud
de sentencia judicial que así lo declare. En consecuencia, si alguien paga una obligación que es objeto de nulidad relativa,
paga una obligación civil, pero si el pago se hace después de sentencia judicial que declara la nulidad, paga una
obligación natural.
 Nulidad originada en falta de solemnidad: Son obligaciones nulas, de nulidad absoluta por omisión de las solemnidades
que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Las demás nulidades por objeto y causa ilícitos, o falta de
consentimiento no dan lugar a este tipo de obligación natural.

 Efecto jurídico de las obligaciones naturales:

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 Dan derecho al acreedor para retener lo pagado en virtud de ellas: Quien paga una obligación natural no lo hace por
liberalidad sino que cumple una obligación jurídica. (Art. 1527 C.C.). Pero para que el pago sea eficaz y produzca la
imposibilidad de repetir lo pagado, debe reunir los siguientes requisitos:
 Que el pago sea hecho voluntariamente.
 Que el pago se hecho por una persona que tenga libre administración de sus bienes.
 Que se haga con arreglo a la ley.
 Pueden ser novadas: La obligación natural existe y la ley la reconoce como tal, por lo cual es causa suficiente de una
novación. (1689 C.C.). Que ambas sean válidas a lo menos naturalmente.
 Pueden ser caucionadas: Ej. Fianza, sea civil o natural y que emane de un 3º.

 Obligaciones de medio y de resultado:


- De medio: O de prudencia o diligencia. En ésta, se establece a cargo del deudor una serie de prestaciones que demandan
su conocimiento, su pericia, tendiente a lograr un resultado pero sin el compromiso frente al acreedor de obtenerlo. Ej.
Contrato de prestación de servicios profesionales que celebra el médico con el paciente.
- De resultado: Cuando ciertos contratos establecen una obligación precisa a cargo del deudor. Ej. Contrato de transporte.
Aquí solo se debe demostrar la existencia de la obligación y no la causa del incumplimiento y menos aún la culpa del deudor
o transportador. El deudor solo se libera demostrando caso fortuito o fuerza mayor.
 Criterio de distinción: Decir que una obligación es de medio o resultado, no es acertado, por cuanto existen diferentes
especies de una y otra, así:
o Especies de obligaciones de resultado:

 Obligaciones de género: Asumida la obligación de resultado puede cesar por fuerza mayor. Pero en ocasiones la
obligación es más estricta donde ni la fuerza mayor exonera de responsabilidad, como cuando se deben entregar
cosas de género, pues el género no perece, por ello se dice que el acreedor goza de una garantía absoluta, pues el
deudor siempre debe responder.
 Obligaciones de cuerpo cierto: Contrario sensu, aquí la garantía es relativa, ya que en caso de fuerza mayor la
pérdida la asume el acreedor. Como en los siguientes casos:
 Arrendamiento de cosas: La obligación asumida por el arrendador es de resultado, entregar la cosa y permitir
el uso y goce de ella. El arrendatario, restituir la cosa en el mismo estado en que la recibió, salvo el deterioro
normal.
 El depósito: La cuestión se limita a la restitución, como obligación de resultado.
 El mutuo: La obligación es de restituir la cosa como resultado del mutuario.
 La compraventa: El vendedor asume una obligación contractual y legal, el saneamiento de vicios, que son
obligaciones de resultado. Así mismo la obligación de entregar la cosa.
 Otros criterios de distinción:
- Lo oneroso o gratuito del contrato: Si es gratuito, la obligación es de medio, si es oneroso = resultado.
- La existencia de un seguro: Si la obligación esta asegurada = resultado.
- La intención de los contratantes: Cuando se pacta pago a cuota litis = resultado de la gestión, pero la naturaleza de la
obligación sigue siendo de medio, solo que por voluntad de las partes se modifica lo relacionado al pago de la prestación.
- Según el objeto de la obligación: Si el deudor se compromete a entregar una cosa de género o cuerpo cierto, o no hacer =
resultado. Pero si el deudor se obligó a la elaboración de un cuadro, a realizar su mejor esfuerzo = de medio.
 Obligación pecuniaria, in natura y Dette de valeur:
 Pecuniaria: Es una simple variedad de la obligación de dar, pero se transfiere es la propiedad de dinero, es decir de una
cosa de género. Se trata del principio llamado nominalismo monetario, según el cual un peso será siempre un peso, con
lo que se enriquece el deudor y se empobrece el acreedor.
 In natura: Donde el objeto de la prestación no es el pago de dinero, en consecuencia, la obligación es de hacer o no
hacer o de dar un cuero cierto o de género, pero distinto de dinero. Económicamente son insensibles a las variaciones
monetarias, pues la prestación esta determinada y su valor económico no sufre quebranto a pesar de la depreciación
monetaria. Jurídicamente: La obligación de dar puede ser objeto del tipo de ejecución señalado, es decir, solo el deudor
es quien de manera personal puede realizar la prestación (caso del pintor). Pero puede existir una obligación forzada
indirecta, en el caso de que la prestación tenga un carácter fungible y un tercero pueda realizar la prestación a nombre
del deudor, es decir, en caso de renuencia del deudor el acreedor puede pedir al Juez que un tercero realice la prestación,
en los demás casos se debe acudir al subrogado pecuniario con indemnización de perjuicios. Así, en el caso de las
obligaciones de hacer cuyo deudor es contratado en consideración a sus calidades, la obligación no es fungible y solo
él puede realizar la prestación para satisfacer al acreedor. En las obligaciones de dar cuando se trata de transferir la
propiedad nadie más que el titular del derecho de dominio está en condiciones de ejecutar tal prestación, por ello no lo
podrá hacer ningún tercero como en las obligaciones fungibles, aunque en caso de renuencia del deudor, el juez puede
realizar la prestación en nombre del deudor (entrega del tradente al adquirente) evento en el cual habiéndose realizado
el registro de la escritura el tradente no ha hecho la entrega material. O cuando se trata de la ejecución de una promesa
de contrato donde la obligación es la suscripción del documento prometido, donde en caso de renuencia del deudor lo
hace el juez en su nombre. En tratándose se obligaciones de No hacer se faculta una ejecución directa con base en los
perjuicios irrogados por el deudor que realizó la conducta prohibida, o bien una ejecución indirecta cuando el deudor se
muestra renuente a destruir lo hecho, lo cual tiene lugar a través de un tercero a expensas del deudor.
 Dette de valeur: (Deuda de valor). Tiene se fuente en el denominado valorismo monetario, donde lo debido no es una
suma de dinero sino un valor abstracto determinado por el valor al día en que tenga lugar el cumplimiento. Se trata de
una medida para mantener el valor adquisitivo del dinero, en contravía del nominalismo monetario.
 Derechos reales, derechos personales. Obligación propter rem:

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Primero se estudian las obligaciones que surgen del derecho real y personal, para así entender
las obligaciones propter rem, pues su naturaleza jurídica es mixta.
 Derechos reales: Derecho que se tiene directamente sobre una cosa para usar, gozar y disponer de ella (Ej. Dominio).
El derecho real tiene la particularidad de producir efectos erga omnes cuyo ejercicio o facultad están obligados a respetar
todas las personas incluyendo al Estado (salvo expropiación previa indemnización). Así, la obligación de los sujetos
pasivos es la de respetar esa facultad (sin desbordarla ya que genera responsabilidad extracontractual). Estos derechos
gozan de los atributos de persecución y preferencia.
 Derechos personales o de crédito: Son derechos de carácter particular pues solo se pueden demandar de una persona
determinada, por ello sus efectos son inter partes, donde el deudor demanda de su deudor una determinada prestación.
La situación del acreedor frente a la cosa se presenta de manera indirecta si lo que se le debe es la tradición o entrega
de la cosa para hacerlo dueño.
 Obligaciones reales o propter rem: Su naturaleza jurídica es mixta ya que concurren elementos propios de los derechos
reales y personales. Ej. Derechos y obligaciones de medianería entre dueños de predios colindantes, ya que deben
concurrir en partes iguales en la construcción y mantenimiento de la cerca común. Así, es derecho real ya que la
obligación va con el bien independientemente de quien sea su propietario. Y derecho personal ya que se puede
demandar el cumplimiento respecto de quien sea el poseedor o propietario. Otro ejemplo es la propiedad horizontal
(mantenimiento áreas comunes = derecho real y cobro de cuotas de administración = derecho personal).
 Pluralidad o singularidad del objeto:
 Obligaciones Alternativas: Cuando se deben simultáneamente varios objetos, por ello se dice que hay pluralidad
de obligaciones, pero se satisface la prestación con la entrega de uno solo de los varios objetos debidos (unidad
in solutione). Si uno de los objetos perece sin culpa del deudor mientras se hace la elección, la obligación persiste
con los restantes objetos adeudados (1556 C.C.). Si los varios objetos debidos perecen sin culpa del deudor antes
de la entrega, la obligación se extingue (1560 y 1561 C.C.). Si las cosas perecen por culpa del deudor, éste está
obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de
las cosas que elija el acreedor cuando la elección es de éste.
 A quién corresponde la elección?: En principio corresponde al deudor (1557, inc 2º C.C.), pero puede corresponder al
acreedor por disposición contractual o por pasar a éste cuando el deudor no opte oportunamente, o viceversa (496 CPC).
Pero si la elección es del acreedor, el deudor no estará en mora mientras no se le comunique la decisión de aquel.
 Obligaciones Facultativas: Aquí la obligación es una sola, no hay pluralidad de objetos debidos. En este caso, el
deudor puede satisfacer al acreedor ya con el objeto debido o con el preindicado por él mismo como sustituto
(1562 C.C.)
 Si se pierde el objeto debido como principal, el deudor puede pagar con el otro escogido como sustituto.
 Si se pierde el objeto principal sin culpa del deudor antes de la entrega y se trata de un cuerpo cierto, éste queda
exonerado.
 Si la pérdida es por culpa del deudor, éste puede pagar con el objeto sustituto, pero si se niega al pago el acreedor puede
optar por el subrogado pecuniario con indemnización de perjuicios por el incumplimiento.
El objeto principal puede ser de género o cuerpo cierto y dependiendo de uno u otro caso se aplica
la teoría de los riesgos.
En caso de duda sobre si la obligación es facultativa, la ley la considera como alternativa (1564
C.C.).

 SEGÚN LAS FUENTES DE LA OBLIGACIÓN:


El C.C., señala 5 fuentes de las obligaciones: los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la
ley. Pero hoy se habla de acto y hecho jurídico donde se agrupan todas las obligaciones, así:
 El acto jurídico: Es la manifestación de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Ej. Los contratos (acto
jurídico bilateral o multilateral) y el testamento o la donación (acto jurídico unilateral).
 Los Contratos: Si el acto jurídico es bilateral se habla de contrato sinalagmático, donde nacen obligaciones
recíprocas a cargo de las partes. Ej. El arrendamiento (ambas partes tienen la doble condición de acreedores y
deudores).
 El acto jurídico unilateral: Nacen obligaciones a cargo de una sola parte, en la medida en que el sujeto pasivo las
acepte y le sean impuestas. Ej. le dejo mi casa pero si paga la hipoteca que pesa sobre ella.
 El hecho jurídico: Es todo evento voluntario o no que produce el nacimiento de obligaciones. (delitos, cuasidelitos y
cuasicontratos)
 Los delitos: La responsabilidad civil es la obligación de reparar que una persona cause a otra. Pero no todo daño
genera responsabilidad. Ej. Si un comerciante causa daño a otro, actuando dentro de la legalidad, no está obligado
a repararlo, más no así cuando ejerce actos de competencia desleal.
 Los cuasidelitos: Se dice que con el acto imprudente, negligente o con impericia genera la culpa, donde no existe
la intención de causar daño, no existe dolo o intención de causar daño. Por ello cuando se actúa con culpa
estaríamos frente a un cuasidelito Ej. Accidente de tránsito.
 Los cuasicontratos: Hechos puramente voluntarios del hombre de los cuales resulta una obligación cualquiera
frente a un tercero y algunas veces una obligación recíproca entre las partes. A diferencia de los contratos aquí no
hay acuerdo de voluntades, y a diferencia de los delitos y cuasidelitos, aquí se trata de hechos lícitos. Ej. La
agencia oficiosa y el pago de lo no debido (C.C.), y el enriquecimiento sin causa (jurisprudencial).

89. CUÁLES SON LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES? (Dr. Prieto):


Catedráticamente las clasificó así:
 SEGÚN EL Art. 1494 C.C.:

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 Contrato
 Cuasicontrato
 Delito
 Cusidelito
 SEGÚN PLANIOL:
 Contrato
 Ley
 SEGÚN REGNAUD Y BORIS STAK:
 Hecho jurídico
 Acto jurídico
 SEGÚN COLIN Y CAPITAN
 Contrato
 Compromiso unilateral
 Acto ilícito
 Enriquecimiento sin causa
 Agencia oficiosa
 SEGÚN ALVARO PEREZ VIVES:
 Acto jurídico
 Enriquecimiento sin causa
 Responsabilidad civil
 Precontractual
 Contractual
 Extracontractual
 Poscontractual
 Delictual
 Cuasidelictual
 SEGÚN ALBERTO TAMAYO LOMBANA:
 Acto Jurídico:
 De formación unilateral
 De formación bilateral
 Hecho voluntario lícito:
 Gestión de negocios
 Pago de lo no debido
 Comunidad
 Enriquecimiento sin causa
 Responsabilidad civil extracontractual
 Legales

90. CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA OBLIGACIÓN?


 Obligación Pura y Simple: Aquella que no está sujeta ni a plazo ni a condición, es exigible en el momento que lo disponga
el acreedor.
 Obligación relativa: Relativa a su existencia (Condición) o a su exigibilidad o duración (Término o plazo).

91. QUÉ ES LA CONDICIÓN?


Evento futuro (igual que el plazo), pero incierto (a diferencia del plazo), del cual depende la existencia misma de la
obligación.

La condición es determinada cuan do hay certeza de la fecha en que se cumplirá, pero no hay certeza si se cumplirá. Ej.
Le dono una casa cuando cumpla 20 años de edad. Sabemos cuando tendrá lugar ese hecho pero no tenemos certeza
si el donatario alcanzará esa edad.

La condición es indeterminada cuan do no sabemos si se cumplirá. Es decir, no se sabe cuando tendrá lugar ni en que
fecha ocurrirá. Ej. Un contrato de compraventa sujeto a la condición de que le aprueben un crédito al comprador.

92. QUÉ MODALIDADES DE LA CONDICIÓN SE CONOCEN?


 Condición Suspensiva: La obligación no nace sino cuando se cumpla la condición, es decir, la condición conlleva la
creación de la obligación. Ej. Una donación a condición que una persona se gradúe de médico.

 Condición Extintiva: Cuando la obligación se extingue, es decir, la condición conlleva la extinción de la obligación. Ej.
Una donación que será resuelta si el donatario muere antes que el donante.

93. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA CONDICIÓN?


 Que sea posible: La condición es un evento incierto pero es necesario que sea posible desde su origen, ya física o
moralmente, si falta este requisito la condición es nula.
 Que sea lícita: Que no sea contraria a la ley, al orden público y a las buenas costumbres.
 Que sea exterior con relación a la voluntad del deudor: La realización de la condición debe ser de una cierta manera
dependiente de la voluntad del deudor, ajena total o parcialmente a su realización a la voluntad de éste.

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94. QUÉ CLASES DE CONDICIÓN SE DISTINGUEN?


 Condición Causal: La que depende del azar, de un hecho totalmente ajeno e independiente a la voluntad de las partes,
de esta manera será válida. Ej. la donación que se resuelve si el donatario fallece antes que el donante.
 Condición Mixta: La que depende a la vez de la voluntad de una de las partes y la de un tercero. Su realización está
sujeta parcialmente a la voluntad del deudor. Ella es válida. Ej. Una donación condicionada a la celebración de un
matrimonio.

 Condición Potestativa:
 Simplemente potestativa del deudor: Su validez depende del grado de discreción dejado al deudor. Requiere para
su validez que la realización de la condición no dependa enteramente de la voluntad del deudor. Es decir, la condición
depende de la voluntad del deudor y de hechos exteriores que van a determinarla. Ej. Vendo mi casa si me trasladan
en mi trabajo.

 Puramente potestativa del deudor: Es la dejada a la entera voluntad del deudor y por tanto no es válida por carecer
de seriedad. Ej. Cuando se le deja al mero arbitrio del deudor el traspaso de un automotor, ya que hay incertidumbre,
no se sabe en que momento ni cuando se ventilará el traspaso. Esta obligación es nula por haberse dejado a la
voluntad plena del deudor (1535)

95. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA CONDICIÓN?


Los efectos son automáticos y en principio retroactivos, pero se diferencian según la condición sea extintiva (o resolutoria)
o suspensiva.
 Si es facultativa: Se debe distinguir 3 situaciones:
 No se sabe si la condición se va a realizar: La obligación aún no existe, en consecuencia el acreedor no puede pedir
el pago, y si el deudor paga existirá un pago de lo no debido.
 La condición se realiza: La obligación condicional se hace pura y simple, y el derecho del acreedor se considera
haber existido desde la fecha del contrato. Ej. en caso de venta bajo condición suspensiva se considera dueño al
comprador desde la fecha del contrato.
 La condición no se realiza: La obligación se considera no haber existido jamás.

 Si es extintiva o resolutoria:
 Situación bajo la condición: El derecho del acreedor existe y produce todos sus efectos, por lo cual podrá pedir su
ejecución. Si el vendedor vende bajo esta condición, el comprador adquiere la propiedad pero con la amenaza de
dejar de ser propietario.
 La condición se realiza: La obligación se considera no haber existido jamás y los derechos del acreedor desaparecen
retroactivamente.
 La condición no se realiza: La amenaza que pesaba sobre los derechos del acreedor desaparece y la obligación se
hace pura y simple. Esto explica el por qué se debe constituir al deudor en mora, pues no basta con el hecho de que
se cumpla la condición para que se considere al deudor en mora. Es necesario el requerimiento.

96. QUÉ ES EL PLAZO?


Evento fututo pero cierto, del cual depende la exigibilidad o la duración de la obligación.

El plazo (1551), es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, es decir, el momento futuro en que ella ha
de ejecutarse. Es pues, un acontecimiento futuro y cierto, en el sentido de que siempre habrá de suceder.

97. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL PLAZO?


 Su carácter de fecha futura.
 Su calidad de certidumbre.

98. CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DEL PLAZO?


 Plazo determinado e indeterminado:
 Plazo cierto determinado: La fecha se fija al crearse la obligación. Ej. El precio se pagará el 10 de noviembre de
2005.
 Plazo cierto indeterminado: El hecho futuro es cierto, pero su fecha es desconocida. Ej. El deceso de una persona.
 Plazo suspensivo y plazo extintivo:
 Plazo suspensivo: Evento cuya realización hace exigible la obligación. Además de la llegada del plazo la obligación
existe, pero su ejecución no puede ser exigida. Ej. El comprador pagará el último día del mes.
 Plazo extintivo: Evento cuya realización pone fin a la obligación Ej. Un contrato de seguro finalizará en tal fecha.

99. DÓNDE PUEDE TENER ORIGEN (FUENTES) EL PLAZO?


El plazo puede tener origen contractual, judicial o legal.
 Plazo Contractual: El que resulta del acuerdo de las partes:
 Plazo expreso: El estipulado de manera clara y precisa en el acto.
 Plazo tácito: Teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, ésta debe ser ejecutada dentro de cierto tiempo.
Según el Art. 1551, plazo tácito es el indispensable para cumplirlo, el que las partes pueden fijar, así sea
indirectamente. Ej. se contrata la confección de un vestido que se lucirá en las festividades del fin de año.

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 Plazo en beneficio del deudor o del acreedor: En general el plazo es estipulado en beneficio del deudor, pero es
posible que también sea a favor del acreedor. Ej. Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del
término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses (2229).

100. CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL PLAZO?


 Plazo extintivo: La obligación se extingue sin efecto retroactivo una vez que se cumple el plazo.
 Plazo suspensivo: Se distinguen 2 periodos:
 Antes de la llegada del plazo:
 La obligación existe, por consiguiente:
 Si el deudor paga, su pago no es indebido y él no puede pedir el reembolso de lo pagado (1552).
 Si la obligación es sobre un cuerpo cierto, los riesgos de la pérdida de la cosa a causa de fuerza mayor o caso fortuito
mientras se hace la entrega de la cosa, pesan sobre el acreedor, es decir, sobre el comprador.
 La ejecución de la obligación se difiere:
 El acreedor no puede pedir el pago antes del plazo.
 No se puede oponer el crédito en compensación pues la obligación aún no es exigible.
 La prescripción contra el acreedor no corre antes de la llegada del plazo.
 Una vez llegado el plazo:
 La obligación se hace exigible y por tanto el acreedor puede perseguir el pago de la prestación del deudor.
 LA misma situación se presenta cuando el deudor renuncia al plazo.

101. CÓMO SE EXTINGUE EL PLAZO?


Se extingue por vencimiento del mismo, es la causa normal de extinción. Ej. Si el plazo vence el 10 de noviembre de
2005, el crédito se hace exigible judicialmente al día siguiente.

102. QUIÉN PUEDE RENUNCIAR AL PLAZO?


RTA: Puede renunciarlo aquel a favor de quien se haya estipulado. Pero si se estipuló a favor de ambos la renuncia
debe ser conjunta.

103. QUÉ CIRCUNSTANCIAS AFECTAN LA INTEGRIDAD DEL CREDITO?


 La quiebra del deudor o su notoria insolvencia: Se requiere de providencia que declare la quiebra. Y en cuanto a la
notoria insolvencia acudir a proceso verbal que declare extinguido anticipadamente el plazo.
 La disminución o extinción por culpa del deudor de las cauciones que éste haya constituido a favor del acreedor: Acudir
a proceso verbal que declare extinguido anticipadamente el plazo. Pero el deudor puede renovar el beneficio del plazo
renovando o mejorando las cauciones.
La cláusula aceleratoria de pago es importante ya se pacta el pago por instalamentos o cuotas, en donde se estipula que
de resultar impagadas dos o más cuotas el acreedor puede demandar la totalidad del crédito.

104. QUÉ ES LA LEY?


Es una fuente de obligaciones. Es la expresión soberana del legislador, quien establece una norma impersonal, abstracta
y de alcance general. Tiene sanción o coacción jurídica cuyo respaldo se tiene en el Estado.

La ley como fuente constituye el fundamento de legitimidad en el derecho.

105. QUÉ ES EL CONTRATO?


Es una fuente de obligaciones. Es una especie de negocio jurídico. Es la manifestación de voluntad entre dos o más
personas tendiente a crear obligaciones de alcance particular (interpartes). Puede tener origen en actos bilaterales
(contrato sinalagmático) o multilaterales (contrato de sociedad).

El contrato como fuente de obligaciones se sustenta en la autonomía de la voluntad, en la facultad que confiere el
legislador a los particulares de legislar normas de alcance particular, concreto y singular. Teniendo como límite, esa
autonomía, que esas normas no vayan en contra de la ley o del orden público y las buenas costumbres.

106. QUÉ ES EL CUASICONTRATO?


Es una fuente de obligaciones. A diferencia del contrato, aquí no hay acuerdo de voluntades, y a diferencia de los delitos
y los cuasidelitos, los cuasicontratos son hechos lícitos.

107. QUÉ CLASES DE CUASICONTRATO EXISTEN?


Art. 2305 C.C.: La agencia oficiosa, el pago de lo no debido, la comunidad y el enriquecimiento sin causa.

 LA AGENCIA OFICIOSA: Donde el agente oficioso realiza actos en nombre de otro sin que exista contrato de mandato.
 Condiciones:
 El agente oficioso debe ser persona capaz de contratar.
 Su intervención debe ser voluntaria y espontánea.
 Debe existir la intención de administrar los asuntos de otro.
 Al administrado no se le exige ninguna condición de capacidad.

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 No se requiere que el administrado haya manifestado su oposición, solo basta que la gestión sea útil para tener
que responder.
 La gestión puede ser un acto material (reparación de un inmueble), o un acto jurídico (contratar a quien deba
reparar el inmueble).
 Efectos:
 Del gerente frente al administrado:
 Conducirse como un buen padre de familia.
 Continuar la gestión hasta el final o hasta que el administrado pueda responder.
 Rendir cuentas al administrado.
 Del administrado frente al agente oficioso:
 Reembolsarle todos los gastos que hayan sido útiles o necesarios
 De uno y otro frente a terceros:
 Si el gerente ha tratado con ellos en nombre propio, solo él se compromete frente a esos terceros.
 Si ha actuado en nombre del administrado, sólo éste está obligado a responder.

 EL PAGO DE LO NO DEBIDO: El acreedor putativo está obligado a rembolsar el pago a quien erradamente lo hizo (Art.
2313).
 Fundamentos: Este pago se fundamenta en dos conceptos:
 La Teoría de la Causa: En el pago de lo no debido no hay causa y por tanto procede la anulación de ese pago.
 El principio del enriquecimiento sin cusa: El pago de lo no debido sería una especie de éste al cual estaría sometido
con reglas particulares. Esta última es la más aceptada, pero el pago de lo no debido tiene fuente en la ley, mientras
que el enriquecimiento sin causa en la jurisprudencia.
 Condiciones:
 Quien pagó debe probar que la deuda no existía, que el pago no se debía
 El pago, jurídicamente, es a menudo la entrega de una suma de dinero, pero puede tener lugar en cualquier
prestación.
 En cuanto al carácter de lo no debido se distinguen diferentes casos:
 Una inexistencia de la obligación con carácter objetivo: La deuda no existe o simplemente el deudor pagó más de lo que
estaba obligado.
 Una inexistencia de la obligación con carácter subjetivo: La deuda existe pero no en las relaciones entre acreedor y
deudor. Se presenta el caso de un deudor o acreedor putativo. Art. 1697: El deudor (delegado) creía ser el deudor del
delegante sin serlo. Debe cumplir su promesa frente al acreedor (delegatario), pero puede exigir al delegante que pague,
o si paga le reembolse lo pagado. Art. 1698: El delegante que se creía deudor sin serlo, y delega: ese delegado no está
obligado a pagar al acreedor, pero si paga su relación frente al delegante será como si la deuda fuera verdadera y el
delegante deberá repetir contra el acreedor putativo.
 Existencia de la obligación pero de naturaleza natural: En este caso el pago es válido y no se puede repetir lo pagado.
 Efectos:
 El acreedor putativo debe restituir todo aquello que ha recibido.
 Si actuó de mala fe, si él sabía que no era acreedor y a pesar de ello recibe el pago, debe restituir todos los frutos
e intereses que a percibido.
 El acreedor putativo, sea de buena o mala fe, tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios que haya
hecho. En cuanto a las mejoras necesarias, si es de buena fe tiene derecho a que le sean reconocidas si es de
mala fe no tiene ese derecho.
 LA COMUNIDAD:
 Es el condominio indiviso de dos o más personas sobre una universalidad (coparticipación de los herederos en la
herencia) o una cosa singular que se forma de hecho (adjudicación de un inmueble a varias personas), en ausencia
de convención entre los comuneros (2322).
 No es persona jurídica sino un cuasicontrato que se forma de hecho.
 Cuando un comunero realiza actos en interés de los demás comuneros y en el suyo propio, la comunidad resulta
obligada frente a él a pesar de que no haya mediado convención alguna.
 Cada comunero es acreedor en proporción a su cuota y deudor en la misma proporción.
 En las obligaciones de lo comuneros entre sí, la cuota del insolvente grava a los otros.
 Cuando se pretenda la terminación de la cosa común por venta singular, los demás comuneros tienen la opción de
comprar las cuotas o cuota.
 La comunidad termina por:
 Reunión de las cuotas en un solo comunero o persona.
 Destrucción de la cosa común.
 División de la cosa o del haber común.

 EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: (Jurisprudencial). Es una fuente autónoma de obligaciones. No está establecido
en el Código Civil.
 Su fundamento está sentado en el principio que nadie puede enriquecerse injustamente, sin que medie una causa,
en detrimento de otro. Si el que experimenta un aumento patrimonial a expensas de otro, está obligado a restablecer
ese equilibrio cuan do no cuenta con una justa causa que lo respalde.
 El enriquecimiento de un patrimonio implica normalmente el empobrecimiento correlativo de otro patrimonio, pero
cuando no hay esa justa causa que lo legitime, el empobrecido podrá instaurar la llamada actio in rem verso, en
busca de restablecer el equilibrio.

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 En el ordenamiento mercantil se consagró esta acción respecto de los títulos valores cuya acción ha prescrito o
caducado, debiéndose intentar dentro del año siguiente a la ocurrencia de uno de esos dos modos de extinc ión de
la obligación.
 Las condiciones de ejercicio de la actio in rem verso:
 Condiciones materiales o económicas: Esta acción es abierta a quien por un hecho personal resulta empobrecido,
en virtud del cual resulta empobrecido otro. Tres elementos componen esta condición general:
 El enriquecimiento del demandado: El enriquecimiento es toda ventaja apreciable en dinero. Esa ventaja puede tener
lugar en el incremento del activo patrimonial y por disminución del pasivo.
 El empobrecimiento del demandante: El enriquecimiento no implica necesariamente una disminución del patrimonio, es
decir que el empobrecimiento no implica necesariamente una disminución del patrimonio del demandante. Ej. Cuando al
patrimonio deja de ingresar el valor de un servicio que no ha sido remunerado, o se ha evitado un gasto necesario, como
en el caso del que está obligado al pago de alimentos y otra persona resulta asumiendo esa obligación frente a una
persona insolvente.
 La correlación entre el empobrecimiento y el enriquecimiento: Debe existir una relación de causalidad, sin embargo, en
ocasiones el empobrecimiento no es directamente la causa del enriquecimiento, pero un mismo hecho a determinado a
uno y al otro. Ej. las mejoras que se hacen sobre un inmueble ajeno tienen el doble efecto de empobrecer a quien lo ha
efectuado y enriquecer a su propietario.
La correlación es indirecta cuando el incremento patrimonial tiene lugar por intermedio de otro patrimonio como en el caso
PATAREAU, según el cual, un granjero, arrendatario insolvente, no había pagado sus insumos agrícolas. El propietario
arrendador es demandado por quien suministró los insumos y fue condenado a indemnizarlo porque de lo contrario se habría
enriquecido injustamente con la recolección de las cosechas.
 Condiciones de orden jurídico:
 La ausencia de causa: La palabra “causa” es una condición de validez del contrato. Enriquecerse, en este caso, es recibir
una ventaja sin contrapartida.
o La causa del enriquecimiento: La causa es el título jurídico, convencional o legal que justifica el enriquecimiento. Ciertos
enriquecimientos son jurídicamente justificables aún cuando no lo sean moralmente. Dentro de éstos tenemos:
 Contrato concluido entre el enriquecido y el empobrecido: Cuando media un contrato. Así, fuera de los casos de
rescisión o revisión del contrato, se presenta cuando se compra a más del precio sin llegar a la lesión enorme, no se
enriquece sin causa por cuanto la causa existe y lo legitima para retener esa ventaja patrimonial.
 Contrato concluido entre el enriquecido y un tercero. El enriquecido indirecto: Quien hace reparaciones en un local
por orden del arrendatario, pero esas mejoras no son pagadas. En este caso, si esas mejoras no están autorizadas
en el contrato de arrendamiento, se intenta la actio in rem verso, demandando al propietario o al arrendador.
 La regla legal: La causa del enriquecimiento puede estar en una disposición legal. En este caso el deudor que no
niega su deuda pero arguye que está prescrita, la ley lo dispensa de pagar, encontrándose un enriquecimiento que
la ley ha autorizado.
o La causa del empobrecimiento: El mismo título jurídico que confiere al demandado el derecho a enriquecerse
legalmente, legitima correlativamente el derecho del demandante. Así en una compraventa donde el precio convenido
no llega a ser rescindible por lesión enorme. Así el vendedor debe soportar su empobrecimiento por no estructurarse
un desequilibrio superior al exigido por la ley.
o Interés personal del empobrecimiento: Cuando el empobrecido a actuado a sus propios riesgos, de los cuales otros
han sacado beneficio, el empobrecido no tiene acción contra esos terceros. Así por ejemplo, el que ha construido un
dique para el servicio de su predio, pero del cual hay terceros beneficiados, en este caso no hay acción contra éstos .
O cuando un urbanizador realiza todas las obras de infraestructura (alcantarillado, acueducto, pavimentación, etc.) con
los cuales se valorizan los predios aledaños.
o Culpa del empobrecido: Quien por su propia culpa se ha empobrecido no tiene acción in rem verso. Ej. La abuela que
se empobrece por la manutención de los nietos cuando se le ha ordenado que los devuelva al padre de éstos. O
cuando un arrendatario realiza mejoras al inmueble arrendado y luego se le ordena la restitución. El fundamento es de
orden moral, pues el empobrecido por su culpa no merece ser indemnizado cuando con su conducta negligente o
imprudente ha enriquecido a otro.
 El carácter subsidiario de la actio in rem verso: No prospera la actio in rem verso cuando el demandante tiene otra acción
para demandar aquello que le es debido.
 Efectos de la actio in rem verso:
 La indemnización no puede ser ni superior ni inferior al enriquecimiento o empobrecimiento respectivamente.
 La indemnización debe ser igual a la más baja de las dos sumas.
 El enriquecimiento debe existir al día de la demanda, sino la demanda es denegada.
 La indemnización debe ser actualizada monetariamente, aún de oficio.

108. CUÁL ES LA SANCIÓN A LAS CONDICIONES DE FORMACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS?:


La sanción consiste en su nulidad, ya relativa o absoluta y, al lado de ellas se plantea, la inexistencia.

109. QUE ES LA NULIDAD Y LA ANULACIÓN, LA INEXISTENCIA, LA INOPONIBILIDAD Y LA RESOLUCIÓN?


 Nulidad: Es el aniquilamiento retroactivo del acto que sanciona una imperfección concomitante con su formación.
 Anulación: Es la declaración por el juez que un acto es nulo.
 Inoponibilidad: Contrato válidamente concluido al que le falta publicidad, o ha sido concluido con fraude a terceros.
 Resolución: Contrato válidamente concluido, que reúne todas las exigencias legales, pero que ha sido incumplido.
 Inexistencia: El acto no nació ni siquiera a la vida jurídica, no produce ningún efecto y no requiere declaración judicial.

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110. QUÉ ES LA NULIDAD RELATIVA Y CUÁLES SON LAS CUASAS POR LAS QUE PROCEDE?
Tiene lugar cuando se presenta un vicio en la formación del acto, pero de manera relativa, es decir, con relación a
determinada situación que vicia el nacimiento del acto. Aquí se mira el interés particular, por tanto, sólo quien contrató, o
sus causahabientes, estarán legitimados para demandar dentro de los 4 años siguientes a la celebración del acto, o desde
que la fuerza cese si proviene de fuerza, o desde que se adquiera la capacidad si proviene de incapacidad.

 Causas por la que procede:


 Por incapacidad relativa.
 Por vicios del consentimiento, salvo el error obstáculo y la fuerza física.
 Por lesión enorme en la compraventa de bienes raíces.

111. QUÉ ES LA NULIDAD ABSOLUTA Y CUÁLES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE PROCEDE?
Tiene lugar cuando se presenta un vicio en la formación del acto, ya porque afecta uno de los elementos del contrato o
porque se omiten requisitos esenciales. Aquí se mira el interés general y por tanto el vicio afecta el orden público, razón por
la cual estará legitimada para demandarla cualquier persona que acredite un interés, disponiendo de 20 años para impetrar
la acción.

 Causas por las que procede:


 Por ausencia de objeto.
 Por ilicitud del objeto o de la causa.
 Por falta de algún requisito sustancial en la formación del acto.
 Por incapacidad absoluta (impúberes, sordomudos que no pueden darse a entender por escrito).
 Por error obstáculo.
 Por fuerza física en la expresión del consentimiento.

112. COMPARE LA NULIDAD RELATIVA CON LA ABSOLUTA:


 En cuanto a quienes están legitimados para demandar:

 Nulidad Absoluta: (Art. 1742 C.C.)


 Toda persona que acredite interés en la anulación.
 Cada contratante.
 El Ministerio Público.

 Nulidad Relativa:
 La víctima del vicio del consentimiento.
 La víctima de la lesión enorme.

 En cuanto a la ratificación o confirmación:

 Nulidad Absoluta: (Art. 1742 C.C., y 106 C.Co.)


 Puede ratificarse por quienes intervinieron, cuando no es asignada por objeto o causa ilícitos.
 La prescripción extraordinaria también la sanea.
 Los actos inexistentes no se pueden ratificar.

 Nulidad Relativa:
 Es posible la confirmación del acto, pero se requiere que se tenga pleno conocimiento del vicio y se quiera
convalidar. Y en la nueva manifestación deberán concurrir todos los requisitos de validez. Ej. Si el vicio consistía
en que el acto lo había celebrado un incapaz relativo, un púber, para el acto de conformación deberá ser ya persona
capaz.
 La ratificación puede ser tácita como cuando voluntariamente, y conocido el vicio, se ejecuta la obligación
contratada. Ej. quien conoció el error decide conservar o consumir, si es un bien fungible, el objeto materia del
contrato, o simplemente manifestar tácitamente su asentimiento cumpliendo las obligaciones a su cargo.

 En cuanto a la prescripción:

 Nulidad Absoluta:
 20 años desde la fecha del contrato.

 Nulidad Relativa:
 4 años desde la fecha del contrato, pero si proviene de incapacidad, desde el día en que esa incapacidad haya
cesado, o si proviene de violencia desde el día que ésta haya terminado.

113. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA NULIDAD?


En principio produce la destrucción del contrato, ya total o parcialmente. En consecuencia se producen restituciones
mutuas sometiéndose a las consecuencias de la buena o mala fe de los contratantes.

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 La retroactividad: La declaración tiene efecto retroactivo y las cosas deben ser puestas en el estado en que se
encontraban antes de la conclusión del acto, restituyéndose mutuamente los contratantes. Es decir, además que las
prestaciones pactadas ya no podrán ser exigidas en el futuro.

 Consideraciones:
 En contratos de tracto sucesivo, el arrendatario no podrá restituir el goce de la cosa, o el patrono no podrá restituir
el servicio prestado por el trabajador. LA declaración judicial se hace hacia el futuro.
 Si el contratante actuó de buena fe, tiene derecho a conservar los frutos de la cosa hasta el día de la contestación
de la demanda (Art. 964, inc. 3º C.C.).
 Si fue un contratante de mala fe debe responder por los frutos naturales o civiles que habría podido producir la cosa
con la explotación hecha por una persona de mediana inteligencia. (Art. 964 C.C.).
 Si la nulidad se pronuncia en provecho de un incapaz, el que contrató con él no puede pedir el reembolso de lo que
gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haber incrementado el patrimonio, con ello, del incapaz
(Art. 1747 C.C.).
 Nadie puede invocar su propia culpa o torpeza. Es decir, nadie puede repetir lo dado o pagado en virtud de un objeto
o causa ilícita a sabiendas (Art. 1525 C.C.)
 La declaración judicial de nulidad tiene efectos frente a 3ºs cuando se haya inscrito la demanda en el registro
inmobiliario, si son inmuebles, o en el registro competente si son otros bienes. Así mismo contra 3os de mala fe a
pesar de que falle la inscripción.
114. QUÉ ES LA LESIÓN ENORME, REFIERASE A ELLA EN LA COMPRAVENTA?
Cuando se presenta un desequilibrio patrimonial, o desproporción en las prestaciones.

 Se presenta:
 En la aceptación de una herencia, o en general de una asignación cuando ha sufrido una lesión grave, es decir,
cuando “disminuya el valor total de la asignación en más de la mitad” (Art. 1291 C.C.).
 En la partición, quien ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota (1405)
 En los intereses del mutuo, cuando exceden de una mitad de la tasa de interés corriente (Art. 2231 C.C.).
 En la Compraventa de bienes raíces, tanto el vendedor cuando vende por menos de la mitad del justo precio, como
el comprador cuando compra en más del doble de ese justo precio (Art. 1946 y 32 C.C., Ley 57 de 1887). También
se presenta respecto de la promesa de venta.
 En la cláusula penal, cuando la pena pactada excede del doble de la obligación principal (1601).
 En la permuta, igual que en la compraventa.
 En la hipoteca, en caso de que exceda el doble de la obligación principal (2455).
 En la anticresis, igual que en los intereses del mutuo (2466).
 En el censo.

 LESIÓN ENORME EN LA COMPRAVENTA: Jurisprudencialmente se ha establecido que la lesión enorme tiene un


carácter eminentemente objetivo. Basta con establecer, pericialmente, que se vendió por encima del doble del justo
precio o por menos de la mitad de ese justo precio, para que sea decretada.
 Requisitos:
 Que se trate de inmuebles: En muebles no procede, eventualmente se puede plantear vicio en el consentimiento
para demandar la nulidad del acto o contrato, es decir, que no tenía pleno conocimiento del valor del bien o que
actuó apremiado por circunstancias, que sin ellas no hubiese actuado de esa manera.
 Que la lesión sea enorme: Que exista desequilibrio en las prestaciones, más allá de los límites legales, es decir,
cuando el vendedor vende por menos de la mitad del justo precio, o cuando el comprador adquiere la cosa por
más del doble del justo precio.
 Que el contrato no sea aleatorio: Pues lo aleatorio genera incertidumbre sobre la ganancia o pérdida que pueda
haber para una de las partes. En estos contratos las partes saben desde la celebración del negocio que no hay
certeza sobre la eventual ganancia o pérdida, y sobre esa base se presenta el alea.
 Que la venta no se haya llevado a cabo por ministerio de la justicia: Art. 32 de la ley 57 de 1887. Remates en
pública subasta.
 Que la cosa no se haya perdido o enajenado: Resulta extraño que si se trata de bienes inmuebles se presente la
pérdida, aunque no se descarta de la propiedad horizontal. En cuanto a la enajenación, si el bien es adquirido por
3os de buena fe, la víctima de la lesión solo puede aspirar que se le reconozca la diferencia del mayor valor por el
que se haya podido vender, respecto del precio pagado, deducido en una décima parte. Es decir que el enajenante
que vendió por un precio superior al pagado tiene derecho a percibir el 10% de la cantidad que resulta del valor o
precio pagado, frente a aquel que recibió cuando vendió la cosa (Art. 1591). Por lo anterior es que es importante
la inscripción de la demanda, para limitar el accionar del comprador inescrupuloso frente a terceros, que en tal
caso estarán sometidos a la decisión del juez por los efectos erga omnes de la inscripción.
 Que no exista convención posterior que inhiba la acción: Según el Art. 1950, se prohíbe renunciar a la acción
rescisoria en el mismo contrato, pero se puede hacer con posterioridad a él. Requiriéndose una manifestación libre
de vicios (autonomía de la voluntad).
 Que se instaure la acción dentro de los 4 años siguientes: Contados desde la fecha del contrato (Art. 1954 C.C.).

115. QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, REFIÉRASE A ELLA?

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Partimos de la existencia de un contrato válidamente celebrado, que reúne las exigencias legales, es decir, que las partes
son plenamente capaces, expresaron su consentimiento libre de vicios, el objeto y la causa son lícitos. Así las cosas, en esta
clase de responsabilidad distinguimos dos momentos: El débito y la responsabilidad.

El débito: Es anterior a la exigibilidad de la obligación, pero necesariamente posterior al nacimiento de la misma. Dentro de
éste encontramos las diferentes obligaciones cuya fuente es el negocio jurídico. La obligación se presenta en un estado
latente donde el acreedor confía en que llegado el término pactado o cumplida la condición, el deudor cumplirá con la
prestación, sin necesidad de requerimiento alguno o ejecución forzada. Si llegado el momento en que la obligación se hace
exigible y el deudor realiza la conducta pactada, la obligación se extingue por el pago y el acreedor verá satisfecho su crédito,
o su interés en la obligación.

La Responsabilidad: Cuando llegado el momento de la exigibilidad, el deudor se constituye en mora de cumplir con su
obligación. Así, surge la responsabilidad que es la facultad que tiene el acreedor de demandar la obligación in natura o el
subrogado pecuniario, es decir, su equivalente en dinero o simplemente, si la obligación consiste en pagar una suma de
dinero, denominada pecuniaria, se demanda la suma de dinero más la indemnización de perjuicios, producto del
incumplimiento y consecuencia del estado de mora del deudor.
En la ejecución forzada el acreedor puede perseguir (embargar y secuestrar) los bienes presentes o futuros del deudor para
garantizar el cumplimiento de la obligación y el pago de perjuicios causados.
El incumplimiento del deudor da derecho al acreedor a la ejecución coactiva por la obligación in natura (obligación consistente
en realizar una prestación distinta a pagar una suma de dinero) o por el subrogado pecuniario (el equivalente en dinero de
la obligación in natura) o simplemente frente a la obligación pecuniaria (obligación de pagar una suma de dinero),
acompañada de la ejecución coactiva por el daño causado por el incumplimiento (indemnización de perjuicios).

 Derechos auxiliares del acreedor: El acreedor dispone de 4 acciones cuyo fin es hacer valer su crédito, conservar,
integrar o reintegrar el patrimonio de su deudor:

 Acción de prevalencia o de simulación: Hay simulación cuando una vez concluido un acto secreto (que contiene la
verdadera voluntad contractual), presentan un acto público destinado a que lo conozca todo el mundo, pero que modifica
el contenido del acto secreto. Así, el acreedor demandante tendrá interés en hacer valer el acto secreto (que produzca
efectos), que prevalezca, de ahí la acción de prevalencia o simulación. En este caso existen dos actos jurídicos que
presentan disconformidad: una voluntad pública y otra oculta. La simulación puede recaer sobre el contrato o sobre
cualquiera de los elementos de éste. Ej:
 Sobre la naturaleza del contrato: Se celebra una compraventa para encubrir una donación y eludir así una sucesión
o el pago de impuestos.
 Sobre el objeto del contrato: En una compraventa se declara un precio menor para eludir impuestos, o inhibir una
acción rescisoria por lesión enorme.
 Sobre la causa: Se celebra un contrato de mutuo para encubrir una deuda de juego.
Efectos de la simulación entre las partes:
 Las contraescrituras tienen plena validez entre las partes (1766).
 Nuestro derecho positivo acoge la voluntad interna y no la voluntad declarada (1618).
Efectos de la simulación frente a terceros:
 La contraescritura o el contraescrito no tiene efectos frente a terceros, ya que esos 3os no tienen conocimiento de
ese acto, sino del ostensible por ser público.
 El acto ostensible por ser público produce efectos de los cuales puede aprovecharse 3os de buena fe. El propietario
aparente se presenta como tal frente a 3os, los cuales pueden para la efectividad de sus créditos embargar tañes
bienes, pues frente a ellos, él es el propietario. También los 3os pueden adquirir el bien, su buena fe y los efectos
del registro los protegen frente al verdadero propietario.
Titulares de la acción de simulación:
 Las partes contratantes o sus herederos, cuando pretendan actuar como representantes de la herencia,
demandarán en nombre de la sucesión y para la sucesión.
 Los causahabientes a título particular de las partes y sus acreedores quirografarios, quienes deben tener su crédito
con fecha anterior a la celebración del acto simulado (jurisprudencia CSJ).
 Los herederos cuando ejercen acciones propias, es decir, jure proprio o jure hereditario.
La prueba del acto simulado:
 El parentesco, la amistad, la relación de subordinación, la falta de capacidad económica, entre otros, son indicios
con base en los cuales se declara la simulación (CSJ, sentencia del 25 de Septiembre de 1973).

 Acción Oblicua o subrogatoria: Con esta se busca que el patrimonio del deudor se incremente cuan do el deudor haya
sido negligente en permitir u obtener tal incremento, con el propósito de impedir que sus acreedores puedan perseguir
tales bienes.
 Presupuestos:
 La negligencia del deudor.
 Que el crédito del acreedor sea cierto, exigible y líquido.
 La insolvencia del deudor.
 Que la acción oblicua tenga por objeto un derecho patrimonial, como es el caso del deudor negligente que no acepta o
repudia una herencia o legado, o el deudor que estando en el caso de adquirir por prescripción un predio no inicia los
trámites correspondientes tendientes a obtener que se le declare propietario.

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 Efectos:
 Es una acción colectiva, ya que aprovecha a todos los acreedores y no solo a quien la intenta.
 El acreedor ocupa el lugar del deudor, en consecuencia, actúa en nombre del deudor, aceptando la herencia o realizando
la demanda de apertura de sucesión o presentando la demanda de pertenencia. Pero el hecho de ocupar el lugar del
deudor no afecta en nada los derechos de defensa de quienes podrían presentar excepciones personales frente a éste.
 Con esta acción el deudor no se ve privado de sus facultades como acreedor de los derechos que representa su acreedor,
y por tanto, está facultado para actuar como tal cuando a bien lo tenga, o legitimado para recibir el pago.

 Acción Pauliana o revocatoria: A través de esta acción se atacan los actos del deudor cuando se realizan en fraude
de los acreedores. El acreedor dispone de 1 año para ejercerla. Son actos jurídicos reales pero que se realizan en
fraude de los acreedores, para lo cual quien los adquiere debe tener pleno conocimiento que con tal adquisición
está causando perjuicio a los acreedores del deudor.
 Condiciones:
 Tener un derecho anterior al acto que se ataca.
 Que tal crédito sea líquido y exigible. Se señala que el plazo se puede hacer exigible antes Ej. si se presenta insolvencia
del deudor o cuando culpablemente disminuye las obligaciones ofrecidas (1553 y 1658).
 Que el acto censurado cause daño a los intereses de los acreedores y resulte de un consilium fraudis (2491).
Fraude: conocimiento del perjuicio que con el acto se va a causar y no la intención de perjudicar.
Ejemplos para ejercer esta acción:
 Si son negocios onerosos:
o La venta a bajo precio.
o La realización de una transacción desventajosa.
 Si son negocios gratuitos:
o Los acreedores pueden perseguir a los terceros de buena fe, lo que constituye una excepción frente a la necesidad
del conocimiento del perjuicio que se pueda causar.
 Efectos:
 En las relaciones entre acreedor y tercero, el acreedor que triunfa en su demanda obtendrá la revocación del acto, pero
solo en la medida de su interés. Ej. El deudor transfiere su único bien en $20’000.000, y el acreedor que demanda tiene
un interés de $3 ‘000.000, valor que el adquirente puede pagar al acreedor para evitar la revocación del acto.
 Esta acción solo aprovecha al acreedor que demanda y obtiene la revocación. El acto no se anula sino que se revoca y
resulta inoponible frente al acreedor que obtiene la revocación.
 El acto subsiste en las relaciones entre el deudor y el tercero que con él contrató. El acto es válido en las relaciones
entre los contratantes pero inoponible frente al acreedor.

 El Beneficio de Separación:
 Los acreedores hereditarios, acreedores del difunto, y los acreedores testamentarios, acreedores cuya fuente es
el testamento, pueden pedir, aunque aún sus crédito no sean exigibles (Art. 1436), que no se confundan los bienes
del difunto con los bienes de los herederos, y con base en este beneficio tiene derecho a que de los bienes del
difunto se les paguen las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del
heredero (Art. 1435 C.C., 606 C.P.C.).
 Este beneficio constituye una de las excepciones a la unidad del patrimonio, así como el beneficio de inventario.
E decir, es un caso en que la persona puede tener dos patrimonios: el propio y el de la persona que representa.
 Por la sucesión hay una confusión de patrimonios del heredero y del difunto. Lo que genera dificultad para
perseguir esos bienes, por tanto, a través de este beneficio se pide que se identifiquen y separen los bienes propios
del heredero de aquellos del difunto, para que estos últimos atiendan las obligaciones dejadas por el causante así
como lo relacionado con sus disposiciones testamentarias.
 Solo lo pueden impetrar los acreedores hereditarios y testamentarios, mientras en el proceso de sucesión no se
haya decretado la partición o aprobado la adjudicación.
 Requisitos para demandar el pago de perjuicios:
 Que haya infracción de la obligación por parte del deudor: Ya porque:
 La obligación no se cumple
 Se cumple extemporáneamente
 Se cumple parcialmente
 Se cumple imperfectamente
 Que la infracción le haya causado perjuicios al acreedor: Es necesario probar el daño, es decir, que con el
incumplimiento el patrimonio del acreedor se vio afectado, se dejaron de percibir otros ingresos, se impidió el
cumplimiento de otra obligación y tuvo que pagar indemnizaciones por ello, o asumir gastos que no había causado si
el deudor hubiese cumplido oportuna y perfectamente. Se debe probar “que le duele y cuanto le duele,
patrimonialmente hablando. Si se trata de cláusula penal moratoria se demanda su pago simplemente sin entrar a
demostrar si se le causó perjuicios o no. Los perjuicios a favor del acreedor se clasifican en: (respecto a la
responsabilidad contractual)
 Materiales: Perjuicio patrimonial sufrido por el incumplimiento del deudor.
 Daño emergente: Aquello que debió gastarse en restablecer las cosas al estado en que habría producido el correcto
cumplimiento
 Lucro cesante: Todo aquello que dejó de percibirse o se debió gastar como consecuencia del incumplimiento.

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 Morales: Contractualmente y en lo civil la jurisprudencia lo ha negado (Sentencia 22 Agosto de 1979 CSJ). Pero
comercialmente el Art. 1006, los consagra tratándose del transporte de pasajeros, con lo cual el legislador condena
la doctrina que los niega.
 Directos e indirectos: Responden a la relación de causalidad que debe existir entre el daño experimentado por el
acreedor y el incumplimiento del deudor, ya sea éste total, parcial o defectuoso. El Art. 1616 C.C., el deudor debe
responder de “... todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata de no haber cumplido la obligación o se
haberse demorado su cumplimiento”. Esto se explica con el ejemplo de Pothier: “Un semoviente infectado que es
vendido a sabiendas de la preexistencia de la infección, y como consecuencia de ello los otros semovientes del
comprador se infectan y mueren, no pudiendo el comprador trabajar su finca, pagar sus deudas, razón por la cual
cae en estado de quiebra. Con base en ello, el vendedor debe responder por la salud no solo por el semoviente
vendido sino por aquellos que estando sanos fueron infectados y murieron. Para el vendedor era previsible que el
comprador tendría que realizar erogaciones para restablecer la salud del animal, aunque no necesariamente podría
prever que otros semovientes pudieran quedar contaminados con la infección. Pero éste deudor no responderá de
los perjuicios que no sean consecuencia directa del incumplimiento como sería el lucro cesante producto de la
falta de explotación del predio por cuanto este bien podría haberlo arrendado, o lo habría explotado buscando
otros medios o recursos para ello.”
 Previsibles e imprevisibles: Los perjuicios directos pueden ser previsible o imprevisibles. Según el Art. 1616 C.C.,
tendremos que el deudor responde a título de culpa por los perjuicios previsibles que su incumplimiento irrogue al
momento de contratar, pero si incumple con dolo debe responder por los perjuicios tanto previsibles como
imprevisibles, que sean consecuencia directa e inmediata de su incumplimiento, o cuando incumple con culpa
grave.
 Actuales y futuros: El incumplimiento causa un perjuicio actual pero puede tener implicaciones hacia el futuro. Por
ello la reparación del daño debe ser integral siempre que se prueben debidamente. Ej. una incapacidad laboral,
causa perjuicio actual, pero implica daño futuro si hay implicaciones de limitación laboral que por causa del
accidente tenga el lesionado.
 Ciertos y eventuales: En el sentido de que todo daño material debe ser probado, pero además que sea cierto, es
decir, que exista certidumbre sobre su existencia presente o futura.

 Que la infracción de la obligación sea imputable al deudor: Tres eventos pueden ser la causa del incumplimiento
imputable al deudor: (los dos primeros general responsabilidad, la última la exonera), así:
 La Culpa: Grave, leve y levísima, dependiendo a la diligencia o cuidado que el deudor deba en cada caso.
 En contratos onerosos, el deudor responde hasta de la culpa leve (de la culpa en que no habría incurrido una persona
de mediana diligencia y cuidado, el buen padre de familia, es el promedio común para establecerla).
 En contratos donde solo el acreedor recibe beneficios, como el depositante en el depósito gratuito. El depositario
responde de la culpa lata o grave, equiparable al dolo (En la que incurre una persona negligente y descuidada en sus
propios asuntos).
 Si es el deudor el único que reporta beneficios, su responsabilidad es mayor, ya que goza de la cosa sin contraprestación
a su cargo. Ej. el comodatario, quien responde hasta de la culpa levísima (la falta de una atenta y esmerada atención en
aquellos asuntos que por ser de particular importancia un hombre diligente emplearía).
 El Dolo: Es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Si no se puede imputar dolo al
deudor, solo se es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; Pero
si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse
cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
 El caso fortuito o fuerza mayor: Imprevisto que no es posible resistir.
 Situación que exonera de responsabilidad, ya que rompe el nexo causal, es decir la relación causa efecto entre el daño
y la causa de éste.
 Sin embargo, en un caso sí hay responsabilidad contractual, aun en presencia de éstos. Ej. la obligación de entregar
bienes de género, ya que el género no perece.
 La doctrina dice que son conceptos diferentes, así: La fuerza mayor es un acontecimiento ajeno a la naturaleza que
proviene de las personas ajenas al autor del daño (orden de autoridad). Y el caso fortuito es un acontecimiento natural
que ocasiona el daño (inundación, terremoto, naufragio).
 La C.S.J., ha sostenido que son eventos equivalentes, es una misma institución en materia civil, además producen el
mismo efecto, ya que la “o” que emplea el Art. 1º de la Ley 95 de 1890 denota equivalencia, no es disyuntiva.
 Requisitos:
o Exterioridad: Debe ser Exterior y ajena a las partes, ya que si no es así se compromete la responsabilidad de las
partes. Debe ser exterior al deudor para que lo exonere.
o Irresistibilidad: Es la imposibilidad de resistir. Nadie es obligado a lo imposible, por ello se actúa de otro modo así se
hayan tomado las previsiones propias de un hombre diligente y prudente colocado en esas mismas circunstancias.
o Imprevisibilidad: Suceso absolutamente inopinado (inesperado, espontáneo, inadvertido), es decir, que nadie podría
imaginar que se podría presentar el evento. Esta se refiere a la fecha de conclusión del contrato. Si el evento era
previsible por el deudor, se le imputa culpa y debe responder.
 Que el deudor esté constituido en mora:
 Teoría de la mora: Es una exigencia legal para que se deban los perjuicios (1615 C.C.) “se debe indemnización
de perjuicios desde que el deudor es constituido en mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de
la contravención”. Y el 1592 que refiere a la cláusula penal, que no es sino una indemnización de perjuicios pactada
anticipadamente. En conclusión: Respecto de las obligaciones de dar o de hacer los perjuicios pueden exigirse
cuando se haya constituido en mora al deudor, mientras que las obligaciones de no hacer, no es necesario, porque

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la mora no es posible, ya que la indemnización en este caso se debe desde el momento de la contravención: así,
si el deudor no ejecuta lo prohibido, la obligación se esta cumpliendo, pero si la ejecuta, ya no cabe hablar de
mora.
 Qué es la mora?: Es una condición en que se debe encontrar el deudor para poderle demandar el pago de
perjuicios.
 Si las partes no señalaron término para cumplir sus obligaciones, la ley suple la deficiencia. Ej. en la compraventa, el
vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato. El comprador, a falta de
estipulación debe el precio en el lugar y tiempo de la entrega. En el comodato, a falta de estipulación el comodatario está
obligado a la restitución después del uso de la cosa.
 En los 2 casos anteriores, existe retardo pero no mora, por ello el retardo es el incumplimiento más allá de la época fijada
por la ley. Pero, cuando el acreedor se queja frente a su deudor sobre el perjuicio que le está causando su incumplimiento,
deja de haber retardo y éste se convierte en mora.
 Cuando la ley interpela hay retardo, cuando lo hace el hombre hay mora.
 Entonces, cuando hay retardo solo se puede pedir la obligación principal pero no los perjuicios. Es decir, una cosa es la
exigibilidad de la obligación y otra la constitución en mora del deudor.
 La obligación es exigible desde cuando el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación al deudor.
 Hay mora desde el momento en que el deudor no ha cumplido su obligación dentro de la oportunidad contractual.
 Requisitos de la mora:
 Que el deudor se atrase en el cumplimiento de su obligación.
 Que el retardo sea culpable.
 Interpelación del acreedor al deudor: Puede ser:
o Contractual: En los dos casos siguientes el deudor queda constituido en mora cumpliéndose el plazo sin que él haya
cumplido la obligación.
 Expresa: el señalamiento de un plazo es una interpelación expresa y anticipada.
 Tácita: Cuando sin necesidad de estipulación expresa, aparece del objeto mismo que las partes al contratar tienen
en vista cumplir la obligación dentro de cierto tiempo. Es la causa del contrato la que guía la oportunidad de
cumplimiento.
o Extracontractual: Cuando no ha habido interpelación contractual y el acreedor debe manifestar a su deudor que la
inejecución le perjudica.
 Estipulación anticipada de perjuicios:
 Dentro de la autonomía de la voluntad contractual las partes están facultadas para señalar el monto de los perjuicios,
para hacer una estimación anticipada de la indemnización a que tiene derecho si alguna de las partes incumple lo
pactado. Ello es la cláusula penal.
 En esta cláusula, el acreedor está dispensado de probar los perjuicios.
 Es indispensable que el deudor se encuentre en mora de realizar la prestación.
 Naturaleza Jurídica de la cláusula Penal: Es una cláusula accidental del contrato, es decir, requiere de cláusula expresa
para que exista.
 Clases de cláusula penal: La ley no hace diferencia, es la doctrina y la jurisprudencia quienes predican dos clases o
tipos:
 Cláusula penal Compensatoria:
 Además de comprender el valor de la prestación incluye el valor de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Es
decir, contiene el subrogado pecuniario y la indemnización de perjuicios.
 Es in compatible su cobro frente a la obligación principal, por cuanto su valor ya está comprendido dentro de la cláusula.
En consecuencia no es posible acumular el cobro de la prestación u obligación principal, o el subrogado pecuniario con
la cláusula penal compensatoria, ya que habría cobro doble de la prestación.
 Cláusula panal Moratoria:
 Se parte de la existencia de la mora.
 Es compatible demandar el cumplimiento de la prestación junto con la cláusula penal moratoria. En consecuencia es
válido demandar el subrogado pecuniario y la cláusula penal moratoria.
 Límites de la estipulación de la cláusula penal:
 Ella no puede ser superior al doble del valor de la prestación, si sobrepasa se puede demandar su reducción.
 El juez no tiene facultad oficiosa de reducirla, es a petición de parte.
 Responsabilidad limitada e ilimitada: Responsabilidad sin débito personal:
 Para garantizarle al acreedor la satisfacción de su crédito el deudor tiene su patrimonio conformado por todos sus
bienes, tanto presentes como fututos (Art. 2488 C.C.). Adicionalmente esa responsabilidad puede estar asegurada por
garantías de tipo personal como real (Art. 65 C.C.)
 Hay responsabilidad sin débito con garantía personal cuando un tercero que no es deudor, que no tiene interés o
beneficio en la deuda, verá comprometido su patrimonio en caso de incumplimiento del verdadero deudor. Ej. El
codeudor (o deudor solidario); el fiador (o deudor subsidiario); el avalista de un título valor. Así, habrá responsabilidad
limitada cuando lo haya señalado expresamente el deudor fiador o avalista.
 Tratándose de garantías reales hay responsabilidad sin débito cuando un tercero sin interés o beneficio en la deuda
da en garantía un bien de su propiedad, o ajeno sobre el cual puede disponer, hipotecándolo o dándolo en prenda a
favor del acreedor. En principio la responsabilidad se circunscribe al bien dado en garantía, siendo así una
responsabilidad limitada al valor del bien que se ha dado. Y será responsabilidad personal e ilimitada si así se pactó.
Si el deudor es el mismo titular del derecho de dominio del bien hipotecado, el acreedor puede perseguir otros bienes
de éste en caso de que el valor del bien no cubra el crédito, por tanto la responsabilidad es ilimitada, pues el acreedor
cuenta con garantía personal y real.

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116. QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, REFIÉRASE A ELLA?


Es una fuente de obligaciones. El delito y el cuasidelito hacen parte del género responsabilidad extracontractual, los
cuales constituyen hechos jurídicos. Existe responsabilidad extracontractual por cuanto ésta resulta de un encuentro
ocasional, muchas veces inopinado, donde la característica es que no existe un acuerdo como en el contrato.
 Importancia: Porque es fuente de respeto por el derecho ajeno, ya que todo aquel que cause un daño está obligado a
repararlo.
 Elementos que la conforman: el hecho generador, la culpa, el nexo causal y el daño.
 El hecho generador: Es el suceso que origina la obligación de indemnizar, de pagar unos perjuicios. Cuando ese hecho
es penal se denomina hecho punible y genera responsabilidad penal y civil. El hecho puede ser realizado directamente
por el agente o indirectamente por hechos de animales, cosas u otras personas por las cuales se debe responder
como propietario, por ley o por contrato.
 La culpa: Civilmente comprende los conceptos de dolo, culpa y preterintención.
 El dolo puede estar en la celebración y ejecución de los contratos, o darse en forma extracontractual.
 El delito es la denominación genérica para los actos dolosos. Para los culposos, la de cuasidelito. La
preterintención se da cuando el resultado siendo previsible excede la intención del agente.
 Concepto de Culpa: La conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del
resultado previsible, o cando habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.
 Tratándose de responsabilidad civil extracontractual, se responde por todos los perjuicios sin distinguir si estos se
causaron con culpa o con dolo.
 El nexo causal: La causa es una suma de condiciones, de las cuales cada una ha contribuido de manera más o menos
importante al resultado final. Han surgido 2 teorías en lo que respecta a preguntarnos: si alguno de esos factores
desaparece el accidente no habría ocurrido?, o, es necesario establecer cuál de esas condiciones fueron las
verdaderas causas del daño?:
 Teoría de la equivalencia de condiciones: O condictio sine qua non: Las causas del daño son de igual categoría y
por tanto, es responsable todo aquel que haya intervenido en una de esas causas o condiciones que hayan
intervenido para producir el daño. Conclusión: cualquier causa que intervenga en el resultado da lugar a
responsabilidad.
 Teoría de la causalidad adecuada: No todas las causas o condiciones que producen un resultado dañoso origina
responsabilidad. Es decir, se hace necesario separarlas y escoger aquellas que realmente hayan producido el
resultado, o mejor, que hayan sido determinantes. Categorías de fenómenos que producen el resultado:
 Causas propiamente dichas: Son las de incidencia determinantes, pero a la vez, dentro de ellas existen unas más
determinantes, es decir, existe una causa adecuada al resultado y otras que son próximas o causas eficientes.
 Condiciones: Son sucesos que permiten el resultado dañoso pero que no son realmente la causa.
NOTAS: En materia civil se aplica la teoría de la equivalencia de causas o condiciones, es decir, todas las personas
intervinientes responden solidariamente (Art. 2344 C.C.).
En materia penal, se plica la teoría de la causalidad adecuada.
 Ruptura del nexo causal: Puede romperse o no por lo siguiente:
 Hecho de la víctima: Cuando la misma víctima propicia el resultado dañoso en forma parcial o total por su conducta
culposa o simplemente sin calificativo.
o Parcial: Se da la figura de compensación de culpas.
o Total: Se produce la exclusión de responsabilidad por parte del demandado o supuesto autor del daño.
o Cuando la víctima contribuye al resultado dañoso: Se debe eximir al demandado, ya que nadie puede beneficiarse de
su propio dolo o culpa.
o Requisitos del hecho de la víctima:
 No tener nexo de causalidad con el daño: El hecho de la víctima no debe tener ninguna relación con la conducta del
demandado o causante principal del daño, ya que si el demandado provocó el hecho de la víctima, no hay ninguna
consecuencia liberatoria para éste. Tiene 2 variaciones:
 Hecho único: caso en el cual se exonera totalmente de responsabilidad.
 Hecho compartido: Compensa o disminuye la responsabilidad.
 Consentimiento de la víctima: No debe confundirse el hecho de la víctima con la aceptación del riesgo. No libera de
responsabilidad al demandado pues no se puede condonar la culpa y el dolo futuros, aunque ese consentimiento
posterior al hecho exonera de responsabilidad.
NOTA: En Colombia se aplica la compensación de culpas (Art. 2357 C.C.)
 Caso fortuito o fuerza mayor: Como se dejó explicado anteriormente.
 Hecho de un tercero: Al igual que la fuerza mayor o caso fortuito debe ser irresistible o imprevisible. Por tercero se
entiende la persona que es distinta de la víctima o del causante del daño, no los que enuncia el Art. 2347, ya que esos
son los 3ºs que comprometen (los hijos menores = padre, el pupilo = el tutor o curador, los discípulos = los directores de
colegios, los aprendices = los artesanos o empresarios).
o Para que haya exoneración de culpa, el hecho del tercero debe ser la causa total del daño
o Requisitos para que el tercero se exonere de responsabilidad:
 Que el 3º se encuentre individualizado e identificado.
 Que no tenga ningún vínculo de dependencia o subordinación con el supuesto causante del daño.
 Que el hecho de ese 3º no haya sido provocado por el supuesto causante.
 Que sea imprevisible e irresistible para el supuesto responsable.
 El daño: Es la vulneración de un bien jurídico tutelado por el Estado, el cual al ser afectado ocasiona un perjuicio
patrimonial o extrapatrimonial. Por ello, el perjudicado debe probar: dónde le duele (ya que el daño puede estar en

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bienes patrimoniales o extrapatrimoniales) y cuánto le duele (a veces se prueba otras se presume – moral-).
Entonces, hay daño sobre las cosas y sobre las personas.
 Contenido del daño: Hay dos conceptos:
 Daño emergente: Es el monto requerido para restablecer el daño causado, para colocar las cosas en el estado en que
se encontraban antes de presentarse el daño. Ej. En un accidente de tránsito en que se daña un vehículo = mano de
obra y repuestos. En los perjuicios fisiológicos = servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, prótesis, terapias, hasta
que se reintegre a la vida productiva.
 Lucro cesante: Todo lo que se deja de percibir como consecuencia del daño causado. Ej. Accidente de tránsito de taxista
= lo que no recibe el taxista por la explotación de su automotor mientras esté reparándolo. En el fisiológico = los ingresos
que deja de recibir mientras atiende su salud para restablecerla.
 Clases de daños:
 Daños materiales: Todo detrimento patrimonial que sufre la persona sobre sus bienes o sobre su integridad física o
moral, se les aplican los conceptos de lucro cesante, daño emergente y Perjuicios fisiológicos.
Frente éstos últimos (fisiológicos) existen perjuicios morales, producto del dolor físico y psicológico y perjuicios materiales
que surgen de la incapacidad física o de la imposibilidad de desarrollar actividades laborales a causa de las perturbaciones
emocionales (morales objetivados).
En los fisiológicos las víctima puede hacer 3 reflexiones como consecuencia de la
perturbación sufrida en su integridad personal:
- No se obtiene los mismos ingresos.
- No se tiene estabilidad emocional.
- No se disfruta de ciertas actividades placenteras.
Frente a las 2 primeras, la víctima es indemnizada por daños materiales y morales, respectivamente, la tercera se queda sin
indemnización y no debe confundirse con perjuicios morales.
 Perjuicios Morales: Los que afectan bienes no patrimoniales desde el punto de vista económico.
o Objetivados: Los resultantes de manifestaciones económicas de las angustias o trastornos síquicos que se sufren a
consecuencia de un hecho dañoso, es decir, que los impactos sentimentales, afectivos no solo tienen implicaciones
en el campo subjetivo sino que alcanzan el plano externo o de la productividad. Ej. El esposo que en un accidente
pierde a su familia, por ello abandona sus negocios y se dedica a la bebida, luego reacciona y vuelve a sus actividades.
Esa temporalidad improductiva constituye el daño moral objetivado, pues sus angustias repercutieron en el ámbito
externo de su personalidad, en la productividad.
o Subjetivos: Aquellos que exclusivamente lesionan aspectos indemnizables, que originan angustias, dolores internos.
Ej. el dolor por la muerte de un ser querido. Son difíciles de tasar, ya que nadie sabe el dolor de una madre que pierde
a su hijo.
NOTAS: Los daños morales una vez producidos hacen parte del patrimonio de quien
los ha sufrido, luego si esa persona fallece, los transmite por herencia a sus
causahabientes. También se han reconocido el daño moral por daños sobre las cosas
(joya familiar, un animal, etc.).

117. CUÁLES FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL PODEMOS ENCONTRAR?:


 Responsabilidad por el hecho propio:
 Se fundamenta en la propia culpa y se configura por haber incurrido en un error de conducta impropio de la persona
prudente y razonable.
 Existe la obligación general de actuar con prudencia y diligencia, por tanto, quien comete un delito o culpa y con ello
ocasionó un daño compromete su responsabilidad civil y debe indemnizar el perjuicio causado.
 Se trata de una responsabilidad subjetiva.
 Se basa en la culpa probada (el actor debe probarla).
 El actor debe probar la culpa, el perjuicio y la relación de causalidad.
 Responsabilidad por el hecho ajeno:
 Se responde por el hecho de aquellos que están bajo nuestro cuidado, así:
 Los padres responden por los hijos menores que habiten en su casa (por falta de educación y vigilancia).
 El tutor o curador responde por el pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.
 Los directores de colegios y escuelas responden por el hecho de los alumnos mientras estén bajo su cuidado.
 Los artesanos y empresarios responden de los hechos de sus aprendices que estén bajo su cuidado.
 En general cuando hay presupuestos de subordinación, dependencia y poder de control y dirección.
 Se basa en la culpa presunta del civilmente responsable.
 El actor debe probar el perjuicio y la relación de causalidad, y como la culpa se presume, se invierte la carga de la
prueba, donde el demandado se exonera probando la ausencia de culpa (que vigiló y educó al hijo, etc.
 Responsabilidad por el hecho de las cosas:
 El término “cosa” comprende toda clase de objetos corporales, tales como, un auto, una máquina, un arma. (excepto
los animales, edificios que amenazan ruina y las cosas que caen de lo alto de una edificación, ya que tienen
regulación especial).
 Civilmente se consagra la acción popular en caso de daño contingente que amenace a personas indeterminadas
(Art. 2359 C.C.)
 En Colombia se aplica la teoría de la guarda y del guardián (Art. 2356), que consiste en que ser guardián es tener el
uso, control y dirección de la cosa y ese guardián debe ejercer estricta vigilancia para evitar que la cosa dañe a otro.
El guardián está ligado por una obligación legal de resultado, que consiste en garantizar la integridad de los
asociados. Existirá entonces:

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 Guarda de la estructura interna y de funcionamiento: Ej. si explota botella de oxígeno líquido que se transporta, se
debe averiguar si el accidente se debe a condiciones de transporte o a falta de funcionamiento de la botella.
 Posición normal de la cosa: Ej. si un árbol está en su sitio no hay culpa del guardián.
 Posición anormal de la cosa: cuando el árbol está caído y atravesado.
 En la guarda, la culpa se presume.
 Se exonera acreditando una causa extraña (fuerza mayor o caso fortuito), culpa de la víctima o de un tercero.

 Responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas:


 Principio general: Se es responsable por el ejercicio de actividades peligrosas.
 Como ejemplos tenemos: máquinas, aviones, electricidad, gas, construcción, demolición, energía nuclear, etc.
 La culpa es presunta.
 Se aplica la teoría de la guarda y el guardián de la cosa.
 Responsabilidad por el hecho de los edificios:
 Arts. 988 y s.s. del C.C., dan la acción preventiva al vecino de la cosa en mal estado. Ante su querella se ordena su
reparación, destrucción o caución si el daño es menor.
 Norma General Art. 2350 C.C., regula la responsabilidad general por los daños ocasionados a personas por ruina
total o parcial de un edificio.
 El responsable es el dueño del edificio, pero si son varios, responden a prorrata de sus cuotas.
 Si es propiedad horizontal se debe diferenciar:
 Si el daño proviene de las partes comunes = responde la persona jurídica.
 Si el daño proviene de un piso privado, responde el dueño.
 Si el dominio está desmembrado (nuda propiedad y usufructuario), responde el dueño, pues contra él hay
presunción de culpa.
 Requisitos:
 Que ocurra la desintegración o caída de los materiales o parte de ellos, que integran la construcción.
 Que la construcción esté terminada.
 Se presume la culpa del dueño.
 Se libera acreditando una causa extraña (fuerza mayor o caso fortuito).
 El demandante debe probar:
 El perjuicio proveniente de la ruina y,
 La relación de causalidad.
 Responsabilidad por cosas que caen o se arrojan de un edificio:
 Art. 2355 C.C.
 Se presume la culpa de todos los que habitan el edificio, salvo que se pruebe la culpa de una persona determinada.
 Responsabilidad por el hecho de los animales:
 Es una responsabilidad de pleno derecho.
 Se basa en la culpa presunta. (negligencia en la vigilancia del animal o imprudencia en el uso que de él se haga, o
aún cuando escapa).
 Se exonera probando causa extraña.
 Responde su dueño o la persona que se sirva de ellos. (responsabilidad alternativa).
 Se habla de animales domésticos, se excluyen los fieros porque tienen regulación propia (Art. 2354), ya que el dueño
de la finca no tiene su control y vigilancia.
 Si es transportado, responde el transportador.
 Si fue dejado al cuidado de un veterinario, responde éste.
 Los animales que se consideran inmuebles por destinación se regulan por el Art. 658, en caso de ocasionar
perjuicios.
 Abuso del derecho:
 Cuando el titular de un derecho se sale de sus límites, actúa sin derecho.
 Es común que se presente en el ejercicio del derecho de propiedad y en el comportamiento entre vecinos: construir
falsa chimenea para quitar la luz al predio vecino, molestias derivadas de ruidos, humos, olores, etc., así el titular del
derecho esté actuando dentro de su predio.
 Puede ser que se ejerzan actos lícitos, pero que ocasionan daños que deben ser indemnizados.
 Criterios para saber cuando hay abuso del derecho:
 Criterio Intencional: cuando se ejerce el derecho con la intención de perjudicar a otro.
 Criterio Social, funcional o finalista: cuando se desvía el derecho de su fin social.
 Criterio de la culpa: es la culpa en el uso de los derechos. El titular actúa en forma contraria a como lo habría
hecho un titular prudente y diligente.

 Responsabilidad Objetiva:
 Cuando se prescinde del elemento culpa, es decir, la responsabilidad se estructura solo en 3 elementos:
 El hecho generador.
 El daño.
 El nexo causal.
 Se aplica la teoría del riesgo.
 Se es responsable por el solo hecho de la producción del resultado.

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 Josserand. “El riesgo tiene un campo de aplicación como lo tiene la culpa, al riesgo le corresponden aquellas
actividades en que son utilizadas las cosas, cuando el hombre se sirve de ellas, responde por el riesgo y no por la
culpa”.
118. CÓMO AFECTA LA DECISIÓN PENAL EN EL CAMPO CIVIL?
RTA:
 Cuando un juez penal condena por el hecho punible, debe condenar al pago de los perjuicios causados.
 Para el sindicado la sentencia constituye cosa juzgada, por tanto no puede controvertir la decisión en un proceso civil.
 Si hay parte civil, quedan obligados a la determinación tomada por indemnización de perjuicios y no pueden iniciar otro
proceso en lo civil.
 Casos en que no se puede demandar con posterioridad:
 Cuando el hecho no existió.
 Cuando el sindicado no lo cometió.
 Cuando el sindicado obró en cumplimiento de un deber, pues, la responsabilidad civil y penal radican en cabeza de
quien dio la orden.
 Si la sentencia penal absolutoria se funda en causales de inculpabilidad, no punibilidad, o justificación, puede
demandarse civilmente por indemnización de perjuicios. El inimputable no responde penalmente pero si civilmente.
Igualmente si se aplicó el in dubio pro reo.
 Si la decisión penal es absolutoria por rompimiento del nexo causal, los efectos de tal decisión constituyen cosa juzgada
en lo civil, pues de lo contrario habría decisiones contradictorias que romperían la seguridad jurídica.
 En conclusión, los casos del rompimiento del nexo causal demostrados en un proceso penal, constituyen cosa juzgada
en lo civil.

CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES


119. QUÉ ES UN NEGOCIO JURÍDICO?:
El que envuelve todos los actos de la autonomía privada que son relevantes para el derecho. El contrato es apenas una
especie de este género.

120. QUÉ ES UN CONTRATO?:


Es una manifestación de voluntades entre de una o varias partes, tendiente a crear obligaciones de alcance particular e
interpartes. El contrato es la especie. Es una fuente de obligaciones.

121. QUÉ ES UNA CONVENCIÓN?:


Es una manifestación de voluntad de una o varias partes, tendiente a crear, modificar o extinguir obligaciones. La convención
es el género, el contrato la especie.

122. CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL CONTRACTUAL?:


Conforme al Art. 1602 el fundamento jurídico del contrato lo encontramos en la autonomía de la voluntad privada, que
consiste en la delegación que la ley hace en los particulares para que sean artífices de sus propias leyes en materia
contractual.

123. SOBRE QUÉ PRINCIPIOS DESCANSA LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD?:


Originados en la Revolución francesa, ellos son:
 Todos los hombres estamos en igualdad de condiciones para contratar.
 Todos los hombres podemos inventar y celebrar toda clase de contratos, es decir, se tiene libertad para obligarse.
 Solo el consentimiento obliga a los contratantes y las solemnidades son excepcionales.
 Una vez producido el contrato es ley para las partes.
 Los individuos al celebrar un contrato pueden escoger las leyes que lo van a regir, al igual que la nación y la autoridad
competentes.
* La crítica que se hace lo constituye el contrato de adhesión; que el interés particular debe ceder al general; que el
Estado no solo debe intervenir en la formación de los contratos sino también en su desarrollo y cumplimiento*

124. EN TÉRMINOS GENERALES CÓMO ES LA FORMACIÓN DE UN CONTRATO?:


Darle observancia y aplicación a:
 Elementos esenciales: para que el contrato produzca efectos. (1501)
 Elementos de validez: para que una persona pueda obligarse. (1502)
 Etapas de la negociación:
o Oferta
o Aceptación.
o Promesa bilateral de contrato
o Celebración del contrato.

125. CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS?:


 Unilateral: Una sola de las partes se obliga, para con la otra quien no contrae obligación alguna. Ej. Mutuo, comodato,
depósito, el mandato no remunerado.

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 Bilateral: O sinalagmático. Las dos partes se obligan recíprocamente. Ej. Compraventa, arrendamiento, sociedad.
(las partes desempeñan a la vez los papeles de acreedora y deudora de la otra).

En estos 2 contratos se mira es el número de personas obligadas y no el número de obligaciones. Se mira es a si el


contrato produce obligaciones a cargo de una sola de las partes, o a cargo de todas, esto es lo que los diferencia
de los 2 siguientes.

Importancia: Desde 3 puntos de vista:

 La Culpa: En el unilateral el deudor responde hasta de la culpa grave; en los bilaterales hasta de la culpa leve. Art.
1604 C.C.
 La Condición Resolutoria: Solamente se da en los bilaterales. Art. 1546 C.C., no opera en los unilaterales.
 La Excepción de contrato no cumplido: Se da en los bilaterales. Art. 1609 C.C., “nadie está en mora dejando de cumplir
sus obligaciones si la otra no ha cumplido, mora purga la mora”.
 Gratuito: O de beneficencia. Una parte recibe una utilidad y la otra sufre un gravamen correlativo.
 Oneroso: Las dos partes se gravan recíprocamente, uno en beneficio del otro.
Importancia:
 Los gratuitos se celebran teniendo en cuenta la calidad de las personas “intuito personae”, y el error de hecho sobre
la persona, en estos contratos, vicia el consentimiento. En los onerosos no se tiene en cuenta la calidad de las
personas, por tanto el error de hecho no vicia el consentimiento.
 El los gratuitos la responsabilidad y la culpa del deudor es levísima; en los onerosos leve.
 Los gratuitos jamás son comerciales; los onerosos siempre son comerciales pues persiguen el lucro.
 En los gratuitos los impuestos fiscales son más elevados; en los onerosos más bajos.
 En los gratuitos se exigen más requisitos que en los onerosos para el ejercicio de la acción pauliana.

 Conmutativo: Cuando las prestaciones se miran como equivalentes, es decir, con el lleno de los siguientes requisitos:
- Que sea oneroso. – que no sea aleatorio. – que las prestaciones de las partes se miren como equivalentes entre
sí. (equilibrio en la economía del contrato).
 Aleatorio: Cuando una de las prestaciones depende de la suerte o el azar. Aquí la equivalencia consiste en una
contingencia de ganancia o pérdida.
Importancia: En los conmutativos se da la acción rescisoria por lesión enorme, en los aleatorios no.
 Principal: Subsiste por si mismo sin necesidad de otro contrato.
 Accesorio: Su objeto es asegurar el cumplimiento de una obligación principal.
Crítica: En Derecho civil todos los contratos son principales, lo que existe son obligaciones principales que dan lugar
a obligaciones accesorias. Ej. Principal: compraventa, arrendamiento, mutuo, depósito. Accesorio: prenda, hipoteca,
anticresis, fianza.
Importancia: Desde el punto de vista de la extinción de los contratos o de las obligaciones que estos generan, si se
extingue un contrato principal se extingue el accesorio, pero no lo contrario.
 Consensual: Se perfecciona con el solo consentimiento de las partes.
 Solemne: Sujeto a la observancia de formalidades especiales para que produzca efectos civiles o jurídicos.
 Real: Para su perfeccionamiento requiere de la tradición de la cosa o de la entrega material, según el caso. *este
debería ser una solemnidad porque es un requisito de validez*

126. CUÁL ES L CLASIFICACIÓN DOCTRINAL DE LOS CONTRATOS?:


Tracto Sucesivo: No se perfecciona ni se ejecuta en el mismo instante de su nacimiento. Nace a la vida jurídica, pero su
ejecución es en el transcurso del tiempo. Es bilateral (no resolución, si terminación), y conmutativo. Ej. Arrendamiento.

 Ejecución Instantánea: Se ejecuta y perfecciona en el mismo instante en que nace. Ej. Compraventa de bienes
muebles.

 Típicos: Tienen legislación propia. Ej. Los que enuncia el código.

 Atípicos: No tienen denominación jurídica en una norma, ni legislación propia.

Importancia de los típicos y atípicos: Son importantes por política contractual y jerarquía de normas, porque en caso
de conflicto hay una prelación así:

Típicos: 1. Normas de orden público. 2. Cláusulas legalmente redactadas por las partes. 3. Normas propias del
contrato típico. 4. Analogía: legis = leyes civiles; juris = contexto del derecho. 5. Principios generales del derecho
(justicia, equidad, imprevisión, buena fe exenta de culpa).

Atípicos: 1. Normas de orden público. 2. Cláusulas legalmente redactadas por las partes. 3. Normas propias del
contrato típico semejante (empeño = anticresis). 4. Analogía: legis = leyes civiles; juris = contexto del derecho. 5.
Principios generales del derecho (justicia, equidad, imprevisión, buena fe exenta de culpa).

 Adhesivo o preestipulado: Una de las partes preconstituye el contrato y la otra simplemente lo acepta.

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 Libre Discusión: Las partes discuten las cláusulas contractuales que van a ser ley para ellas.

 Relativos: Se miran los efectos del contrato, produciendo efectos única y exclusivamente para las partes
contratantes, así una de las partes haya firmado o no por medio de representante.

 Colectivos: Los efectos irradian a personas que no intervinieron en la celebración del contrato ni directa ni
representadas por otras. Ej. Confederación.

127. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO?:


Art. 1501 C.C.

 Elementos de la esencia: Sin los cuales el contrato no existe o degenera en otro. Ej. En la compraventa cosa y
precio, si suprimimos el precio es donación. En el mutuo civil, bien fungible y gratuidad.

 Elementos de la naturaleza: No son de la esencia y le pertenecen al contrato sin necesidad de estipulación especial
expresa. Van implícitamente en el contrato. Ej. En la compraventa las obligaciones del vendedor se reducen a dos:
la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida.
 Elementos accidentales: Sin ser esenciales ni naturales las partes agregan al contrato mediante cláusulas expresas
especiales, no alteran el contrato, son caprichos de las partes pero una vez plasmadas son obligantes. Ej.
Condiciones, plazos, Arras, cláusula penal, etc., las cuales no inciden en la validez o invalidez del acto, pero que
una vez pactadas son ley para las partes. Estos elementos accidentales son el pilar en donde descansa la autonomía
de la voluntad contractual.

128. QUÉ ES LA BUENA FE CONTRACTUAL?:


Art. 1603 C.C. Es un principio general del derecho, la buena fe se presume, la mala fe debe demostrarse. Es la lealtad,
sinceridad y honestidad en la celebración del contrato.

129. QUÉ ES LA BUENA FE EXENTA DE CULPA?:


Es la creadora de derecho, que consiste en hacer nacer el derecho donde éste no existe, es decir, perfecciona el contrato
cuando no se dan los requisitos de validez por haberse obrado de buena fe.

130. EN QUÉ CONSISTE LA TEORIA DE LA INOPONIBILIDAD?:


Se fundamenta en la buena fe y la teoría de terceros relativos. En consecuencia, se refiere o se predica únicamente a terceros
de buena fe, pues el contrato es ley para las partes.

Consiste en la ineficacia de cualquier acción que pretenda invalidar un contrato celebrado por un tercero de buena fe.

Así, los terceros pueden defenderse del acto que toca su patrimonio aduciendo:

 Falta de publicidad, como cuando en una compraventa de un inmueble embargado, en caso de que el juez haya
decretado el embargo, pero la parte interesada no lo haya inscrito, dicho embargo no es oponible a terceros, ya que
la inscripción en el registro es el acto vinculante de los terceros.
 Inobservancia de las solemnidades legales. Se presenta cuando se pretermite alguna de las formalidades exigidas
por la ley para la publicidad de cierto actos que, no obstante tener existencia válida para las partes, ésta no es eficaz
frente a terceros. Ej. El contrato de compraventa de inmuebles no deja de existir ni se reputa inválido entre las partes
por haberse omitido el registro; pero, respecto de terceros, para quienes esta formalidad es un requisito de
publicidad, la compraventa les es inoponible mientras éste no se cumpla.
 La protección de los derechos de los terceros. Se presenta por la falta de cualquier otra condición para la existencia
del acto, como la voluntad o el consentimiento, o la publicidad, o la determinación del objeto, y en general la falta de
algunos requisitos para la validez de los actos y con tratos.

131. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE VALIDEZ O PARA OBLIGARSE?:


Los hay legales y doctrinales:

Legalmente:
 CAPACIDAD: Regla General (1503) Todas las personas son capaces, por excepción hay incapaces. Puede ser:
 Legal, de goce o general, Es la condición de una persona para ser titular de derechos. La tenemos todos por el
hecho de ser personas y,
 Jurídica, de ejercicio o negocial, Aptitud de toda persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Es la adquirida
por la persona al cumplir los requisitos que la ley civil exige. Ej. Ser mayor de 18 años, no ser interdicto.
 Incapaces:
 Incapaces Absolutos: Sus actos no producen ni siquiera obligaciones naturales.
 Los impúberes: H<14 y M<12
 Los sordomudos: que no puedan darse a entender por escrito.
 Los dementes:

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 Que esté declarado interdicto: la prueba es la sentencia judicial.


 Que no esté declarado interdicto: debe probarse por otros medios que es un incapaz.
 Incapaces Relativos: Por cuanto existen algunos casos en que la ley otorga eficacia a sus actos por tener
facultades de discernimiento.
 Los disipadores en interdicción judicial.
 Los menores adultos o púberes: H>14 y M>12, pero < de 18.
Actos eficaces:
 Reconocer un hijo extramatrimonial.
 Ser mandatario, obligando al mandante Vs. Contratante.
 Ser empleado público.
 Disponer libremente de su peculio profesional o industrial.
 Celebrar contrato de aprendizaje: > de 14, laboral.
 Contraer matrimonio (púberes).
 Incapaces Especiales: Se predica de personas que siendo capaces, la ley las declara incapaces, inhábiles
para celebrar ciertos actos, tales como:
 Compraventa entre padres e hijos de familia (nula) Art. 1852 CC.
 Administradores de establecimientos públicos, no pueden vender los bienes que administran. Art. 1853
C.C.
 Los empleados públicos no pueden comprar los bienes que se venden por su ministerio. Art. 1854 C.C.
 Los tutores, curadores, síndicos, mandatarios y albaceas no pueden comprar los bienes que administran.
Arts. 1856 y 1859 C.C. y 906, excepto num. 2,3 y 4. del C. de Co.

 CONSENTIMIENTO: Voluntad interior de toda persona libre para contratar, exteriorizada por medio del lenguaje, es
decir, que la persona emita su consentimiento. Es pues, la manifestación de voluntades tendiente a crear
obligaciones entre las partes. Así las cosas, cuando hay ausencia de consentimiento el acto es anulable, y si existe
consentimiento pero viciado por fuerza física o moral que cauce temor y que sea irresistible, o por dolo, que es un
error provocado, el contrato es rescindible por acción rescisoria. Si el error es compartido no se vicia el
consentimiento.

Pero, el consentimiento debe estar libre de vicios, que son tres:

 La Fuerza o violencia:
 Concepto: Es la presión ejercida sobre la voluntad de una persona para obligarla a contratar.
 Clases: Puede ser moral o física, respecto de ésta última se dice que hay ausencia del consentimiento, ya que
quien la sufre no representa sino un músculo de aquel que la ejerce, por tanto hay nulidad absoluta.
 Características:
 Debe ser determinante:: Se tiene en cuenta la edad, el sexo, por cuanto el fenómeno varía dependiendo
de estos factores. LA víctima es una persona física o natural que puede comprometer a una persona
jurídica. El temor debe existir al momento de contratar. El simple temor reverencial no vicia el
consentimiento.
 Debe ser injusta e ilegítima: Se utilizan vías de hecho, o en ocasiones por abuso del derecho.
 Que provenga del contratante o de un 3º: Puede provenir de eventos ajenos a los contratantes, de los
cuales puede sacar provecho uno de ellos. Ej. Estado de necesidad (naufragio, incendio, amenaza de
muerte) => vende irrisoriamente.
 Sanción:
 Nulidad relativa: La víctima de la fuerza moral dispone de 4 años para demandar la nulidad del acto.
Término que se cuenta desde la fecha en que cesa la fuerza. La fuerza física, dicen unos doctrinantes
conlleva a inexistencia del acto porque no hay consentimiento, pero como dijimos hay nulidad absoluta.
 Demandar el pago de daños y perjuicios: Se responde tanto por perjuicios previsibles como imprevisibles
(cascada de responsabilidades). Demanda quien sufrió el vicio del consentimiento.
 El Error:
 Concepto: Es la disconformidad inconsciente entre lo que una persona piensa, cree o supone, y lo que ocurre
en la realidad. Es creer verdadero aquello que realmente es falso, o viceversa. Es una discordancia entre la
voluntad interna y la voluntad declarada.
 Sobre qué recae?:
 Error en la naturaleza del acto o negocio: Denominado error obstáculo. Mientras el uno entiende vender
el otro entiende tomar en arriendo o donar, etc. Se dice que es un “diálogo de sordos”, por falta absoluta
de entendimiento. Para unos hay un acto inexistente, para otros nulidad absoluta.
 Error en la identidad del objeto: Mientras el uno entiende vender cierta cosa, el otro entiende comprar otra.
En principio genera nulidad relativa.
 Error en la calidad del objeto: Cuando la sustancia o calidad esencial del objeto es diversa de lo que se
cree. El uno cree que el objeto es de oro y el otro que es de bronce. Genera nulidad relativa. El error sobre
las demás calidades no vicia el consentimiento, sino cuando esa calidad es el principal motivo para
contratar y ese motivo ha sido conocido por la otra parte.
 Error en la persona: En principio no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona
sea la causa principal del contrato. “Intuito personae”. Ya que si se tiene conciencia de que el contratante

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no es la persona elegida, pues no se contrataría. Pero, esa persona con quien erradamente se contrató
tiene derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del
contrato.
 Teorías:
 Teoría Subjetiva: Alberto Tamayo Lombana: Se tienen en cuenta las cualidades subjetivas, porque
implican la razón por la cual se contrató y no se concreta solo en las condiciones objetivas y materiales
de la cosa. Ej. Si se adquiere un objeto por su antigüedad, poco importa el material del que está hecho,
ya que lo antiguo es lo que constituye la causa del contrato.
 Teoría Objetiva: Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta: Dicen que el Art. 1511 C.C., se
refiere a cualidades puramente objetivas de la cosa, y por la sustancia de ésta se entiende el conjunto de
calidades materiales e inmateriales que determinan su naturaleza y que la distinguen de otros objetos o
que pueden definir claramente su destinación especial.
Por su parte la C.S.J., en sentencia de febrero de 1936, sostuvo que el Art. 1511 debe
interpretarse con un criterio subjetivo.
 El error según Louis Josserand:
 Error Obstáculo: Cuando se presenta una absoluta inconsistencia entre la voluntad y el querer de cada
uno de los contratantes, es el referido “Diálogo de sordos”.
 Error nulidad: Vicio del consentimiento que genera nulidad relativa.
 Error indiferente: La validez del acto comprende error en cuanto a las calidades no esenciales. En este
caso tan solo hay lugar a una rebaja del precio si ello afecta los intereses patrimoniales de uno de los
contratantes e implica incumplimiento.
 Sanción:
 Nulidad Relativa: LA víctima del error tiene 4 años para accionar, contado desde la fecha en que se
celebró el contrato.
 Demandar el pago de perjuicios: Si hay buena fe entre los contratantes, y solo los perjuicios previsibles
causados por negligencia, con la cual hay dado lugar al error. Es decir, hay lugar al pago de perjuicios si
se acredita culpa en el error.
 El Dolo:
 Concepto: Intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (Art. 63 C.C.). Es todo engaño
o maniobra empleada para inducir en error con el fin de que aquella contrate (Art. 1515 C.C.).
 La reticencia dolosa: Es la omisión voluntaria de lo que se debería decir. Esta aprovecha el error ajeno
encubriendo, fingiendo o simulando una situación. Ej. Se vende un auto modelo 2000 sin mencionar que el
motor es de un modelo más antiguo.
 El Engaño:
 Elemento Intencional: De parte de uno de uno de los contratantes debe existir ese deseo o intención de
causar daño al otro contratante.
 Elemento material: Son los actos a través de los cuales se exterioriza ese deseo de causar daño.
 Elementos:
 El engaño debe haber provocado el error: Poco importa la clase de error, pero, es necesario que el error
provocado (dolo) haya determinado a la victima contratar. Es el denominado dolo principal. A esta clase
de dolo (ppal), se opone el dolo incidental, el cual solo da lugar a rebaja del precio (actio cuantio minoris),
pues aún en ausencia de tal circunstancia la víctima hubiese contratado pero por un precio más bajo. Esta
apreciación debe hacerse teniendo en cuenta la calidad y profesión de las partes, pues hay omisiones
excusables.
 El dolo debe emanar del otro contratante, no de un 3º: Por la siguiente razón: El motivo, ya que considerar
el dolo del 3º conduciría a sancionar con la anulación a un contratante inocente.
Pero el acto doloso del 3º es causa de anulación en los siguientes casos:
 Cuando el acto es unilateral, puesto que no hay otro contratante. Ej. La aceptación de herencia o
legado.
 En materia de donación o de disposición testamentaria, ya que el consentimiento del donante o del
testador debe ser enteramente libre.
 Cuando hay complicidad o coautoría, es decir si el 3º ha actuado en connivencia (complot,
confabulación) con el otro contratante.
 Características:
 El dolo vicia el consentimiento por el error que él provoca.
 El dolo se conoce también como error provocado.
 En el dolo, al igual que en el error, existe una falsa representación de la realidad, pero mientras en el dolo
esa falsa representación es provocada por uno de los contratantes, en el error no existe tal inducción por
parte del otro contratante.
 El dolo debe probarse.
 Los artificios o engaños deben constituir una mentira que vaya más allá del dolus bonus, ya que éste es
legal
 Sanción:
 Nulidad Relativa: La víctima del dolo tiene 4 años siguientes al contrato para accionar.
 Demandar el pago de perjuicios: Por cuanto el contratante doloso ha cometido una falta (perjuicios
previsibles e imprevisibles).

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 OBJETO LÍCITO: Lo que se busca al contratar debe estar permitido por la ley. Por tanto, cuando el contrato va contra
las buenas costumbres, porque contraviene una norma de orden público, o la venta está prohibida por la ley, existirá
objeto ilícito. Ej. Venta de cocaína, venta de la plaza de Bolívar, etc. Además, el objeto debe:
 Existir: Si no existe hay nulidad por falta de elemento de esencia.
 Estar en el comercio: Susceptible de transacciones entre particulares.
 Ser determinado o determinable: Por cuanto las partes deben fijar en qué consiste la prestación estipulada.
 Ser lícito: Estar de acuerdo con la ley, el orden público y las buenas costumbres.
 Ser posible: De posible ejecución. Si se pacta una cosa imposible habrá inexistencia.

 CAUSA LÍCITA: Art. 1524 C.C., “No puede haber obligación sin una causa real y lícita”. Lícito es que no contravenga
normas y principios constitucionales o legales. Ej. El juego no produce acción ni excepción. En Colombia se acoge
el criterio neocausalista (Pothier), donde la causa es el móvil personal y determinante del acto jurídico, es decir, la
causa remota que movió la voluntad contractual. La C.S.J., dice que “si una de las prestaciones no se ejecuta, el
contrato cae por ausencia de causa”.

Doctrinariamente:

 SOLEMNIDADES: Se dan para ciertos contratos. Ej. Escritura para venta de inmuebles.

 ELEMENTOS DE ESENCIA: También son requisitos de validez para ciertos contratos.

 AUSENCIA DE LESIÓN ENORME: Se da para ciertos contratos que taxativamente consagra la ley y que dan lugar
a acción rescisoria. Ej. Permuta de bienes inmuebles, compraventa de inmuebles, hipoteca, renuncia de
gananciales, censo, anticresis, intereses en el mutuo, cláusula penal, partición de herencia, dación en pago
(jurisprudencia)

132. QUÉ EFECTOS CONTRACTUALES PUEDEN PRESENTARSE?:


El C.C., confunde el efecto de los contratos con la obligación misma. El Art. 1602 dice que el contrato una vez celebrado es
LEY para las partes, sin embargo, la palabra ley debe entenderse en sentido metafórico, pues es una fuerza coercitiva y
vinculante única y exclusivamente con relación a las partes, pues en derecho público ley es la manifestación de la voluntad
soberana, ahí radica la diferencia.

Los efectos del contrato, en términos generales irradian única y exclusivamente a las partes, pero pueden verse afectadas
otras personas llamadas terceros, así:
En relación con las partes: Entre éstas el contrato tiene plena operancia, ya sea que hubiesen o no estado representadas
por medio de mandatario.
En relación con los terceros: Existen 2 clases:

 Absolutos: Son todas las personas que no tienen nada que ver con el contrato y sus efectos, y para ellos el contrato no
es más que un acto jurídico que la ley los obliga a respetar.

 Relativos: Los que estando o no presentes en la celebración del contrato, pero que por un hecho accidental sucedido
dentro de la ejecución contractual llegan a ocupar la calidad de parte, irradiándolos los efectos del contrato. Ej. Cuando
una persona fallece se origina la delación de la herencia, para que los herederos la acepten o la repudien, ya sea a título
universal o singular. “Los herederos son la continuación de la persona del difunto”.
133. QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS?:
Es en general, la operación mental que trata de descifrar el verdadero alcance de la voluntad jurídica de los contratantes.
Para ello aplicamos la exégesis y método individual o subjetivo.

 Método exegético: Es el que va a ras de texto, teniéndose en cuenta el sentido y significado literal de las palabras
utilizadas en el contrato, desatendiendo la voluntad jurídica de los contratantes.

 Método Individual o subjetivo: Contrario a lo anterior, éste desprecia la significación de las palabras y busca conocer la
intención de los contratantes.

134. CÓMO SE EXTINGUEN LOS CONTRATOS?:


 POR RESCILIACIÓN: Es el mismo mutuo consentimiento de las partes para destruir el contrato por ellas celebrado, con
la exigencia de que el contrato haya nacido válido a la vida jurídica con el lleno de los requisitos para obligarse. La C.S.J.,
dice que se puede aplicar el mutuo consentimiento para extinguir contrato cuando no estén vinculados intereses de
terceros.

“Todo lo que se contrae conforme a derecho perece por el derecho contrario”, por tanto la revocación de los contratos
requiere de otra convención que debe provenir de todos los que participaron en la celebración del contrato.

 POR CAUSAS LEGALES: Es decir, por:

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 Resolución: El contrato debe haber nacido con el lleno de requisitos legales y se presenta por incumplimiento, total o
parcial, de una de las partes y cumplimiento de la otra. Prescribe en 20 años.

La condición resolutoria puede ser TACITA, es decir, va implícita en todo contrato bilateral, excepto en los de tracto sucesivo,
o EXPRESA, cuando las partes la incluyen mediante cláusula en el contrato, que de llegarse a cumplir lo extingue.

Encontramos aquí el PACTO COMISIRIO, Art. 1535 C.C., que es una estipulación expresa que las partes pactan en el
contrato de compraventa, diciendo que si el comprador no paga el precio en la forma y plazos convenidos, el vendedor podrá
pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo con indemnización de perjuicios, y prescribe en 4 años. Sin
embargo por el Art. 1936 C.C., el vendedor tiene libre elección de acciones que le con cede el Art. 1930 C.C., es decir, exigir
el precio o resolver la venta con resarcimiento de perjuicios.

Este pacto puede ser simple, entonces, si el comprador incumple el vendedor pide la resolución del contrato con
indemnización de perjuicios (proceso ordinario), o calificado o cualificado, lo mismo que el anterior pero incluyéndose el
término latino ipso facto, que consiste en concederle un beneficio al comprador: hacer subsistir el contrato si paga el precio
dentro de las 24 horas subsiguientes a la notificación de la demanda, se requiere proceso ordinario. Es decir, el pacto
comisorio calificado se instituyó a favor del vendedor y del comprador, para el primero, porque puede pedir el pago inmediato
del precio sin necesidad de proceso ejecutivo, y para el segundo, porque puede mantener el contrato pagando el precio en
el término señalado. Conforme a lo anterior tenemos las siguientes diferencias:

Condición Resolutoria Pacto Comisorio General


& Va implícita en todo contrato bilateral. & Va expreso en el contrato de Compraventa.
& Origen incumplimiento cualquier parte. & Solo el vendedor por el no pago del precio.
& Prescribe en 20 años. & Prescribe en 4 años.

 Nulidad: El contrato nace viciado, por tanto, nace anulable y la acción se denomina de nulidad cuan do se trata de
nulidad absoluta.

 Rescisión: El acto jurídico nace con efectos dando origen a la acción rescisoria, en tratándose de nulidad relativa. Es
saneable por prescripción de 4 años y por ratificación de las partes.

Conforme a lo anterior tenemos algunas precisiones y diferencias:

Acción de Nulidad Acción Rescisoria


& Tiene origen en la falta de requisitos de validez. & Se origina vicios del consentimiento.
& Puede ser intentada por cualquier persona, el & Solo la puede intentar la parte que min. público,
el juez. tenga interés legítimo.
& Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos & Puede sanearse por el transcurso del puede sanearse
por ratificación de las partes y en tiempo o por ratificación de las partes. todo caso por prescripción
extraordinaria.

Efectos de las anteriores acciones:

Acción resolutoria:
 Se declara resuelto el contrato.
 Las cosas vuelven al estado anterior.
 Restituciones recíprocas.
 Indemnización de perjuicios a cargo del incumplido y,
 Restitución de frutos civiles o de intereses o corrección monetaria por parte del incumplidor.

Acción de nulidad:
 Declara nulo el acto.
 Le pone fin al acto jurídico hacia el futuro (ex nunc)
 Efecto retroactivo (destrucción de los efectos del acto en la etapa anterior a su anulación).
 Restituciones recíprocas o mutuas (mejoras, corrección monetaria, frutos, etc.) y,
 Compensación.

Acción rescisoria:
 Se declara la rescisión.
 Restituciones recíprocas.
 Si el vicio es por error de hecho se generan iguales efectos que la nulidad. Si es por fuerza o dolo, indemnización a
cargo del que la provocó.

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135. QUÉ ES EL CONTRATO DE COMPRAVENTA?:


Acto en virtud del cual una parte denominada vendedor, se obliga a traditar un derecho patrimonial a otra parte denominada
comprador quien se obliga a pagar un precio en dinero, títulos valores o cualquier objeto representativo de dinero.

136. QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA?:


 Principal: Subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato.
 Bilateral: Genera obligaciones recíprocas para las partes.
 Oneroso: Reporta utilidad para las partes contratantes.
 Consensual: Se perfecciona con el solo consentimiento sobre los elementos esenciales.
 Conmutativo: La prestación de una de las partes se mira como equivalente de la prestación de la otra parte.
 Típico: Lo consagra la ley y lo desarrolla.
 De ejecución instantánea: Así el pago sea por cuotas.
 Relativo: Efectos entre las partes.
 De libre discusión: Las partes acuerdan las cláusulas.
 Excepcionalmente es aleatorio: Cuando su objeto consiste en derechos o cosas futuras. Ej. La venta de la cría que esta
por nacer, o de las cosechas venideras, etc.
 Excepcionalmente es solemne: En inmuebles, servidumbres, sucesiones hereditarias.

137. CUÁLES SON LOS MOMENTOS DE LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES?:


 Título: Se obtiene a través de la escritura pública, documento firmado por las partes y el notario.

 Modo: Registro de la escritura en la oficina de IIPP. Confiere el dominio.

 Entrega material: en cualquier momento.

138. CUÁLES SON LAS COMPRAVENTAS CIVILES?:


 Entre particulares de productos de consumo doméstico y la venta de los sobrantes.
 Las que hacen los artistas de materias primas para producir sus obras.
 Las que hacen los empleados de las sociedades estatales para el desarrollo de su objeto social.
 Las que hacen los ganaderos de sus productos en su estado natural.

139. CUÁLES SON LAS COMPRAVENTAS COMERCIALES?:


 Para reventa.
 Arrendamiento de inmuebles.
 Establecimientos comerciales.
 Las que se realizan entre comerciantes y persigan el lucro.

140. CUÁES SON LOS REQUISITOS PARA QUE UNA PROMESA DE COMPRAVENTA PRODUZCA OBLIGACIONES?:
 Que conste por escrito: Que las partes prometientes plasmen su consentimiento o voluntad contractual, junto con las
condiciones, requisitos y elementos del contrato prometido en un papel. Es decir, que si no se plasmó por escrito no
produce obligación alguna y las partes no podrán preconstituir la prueba para la validez de la promesa, por expresa
determinación legal.
 Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que se reputen ineficaces por no concurrir los requisitos
de validez: Capacidad plena de ejercicio, de obrar o negociar de los prometientes; consentimiento o voluntad contractual
exento de vicios; objeto lícito y plenamente determinado; causa lícita, motivo que movió la voluntad de los prometientes
a celebrar la promesa y, contener los elementos esenciales del contrato a que se refiere.
 Que contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de perfeccionarse el contrato: Plazo: hecho futuro y
cierto. Condición: hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. El plazo como hecho
futuro y determinado para que los prometientes concurran al perfeccionamiento del contrato. La C.S.J. dice que el plazo
debe ser cierto y determinado (día, mes y año), si no es así la promesa es anulable, pero excepcionalmente cuando la
voluntad de las partes depende de la de un tercero, el plazo puede ser de día cierto pero indeterminado.
 Que determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades
legales: Ase refiere a los elementos de esencia del contrato de compraventa, que son el derecho patrimonial y el precio,
y además se debe individualizar el objeto de la promesa, ya que puede ser anulable por indeterminación de objeto. Debe
decirse en qué notaría se perfeccionará, sino es anulable. La C.S.J. dice que si ambas partes residen en el mismo
municipio y hay una sola notaría, se puede omitir este requisito y que la hora no es requisito de validez.

Si la promesa adolece de uno o de todos los anteriores requisitos, no producirá obligación alguna para las partes y conduce
a la declaración judicial de nulidad de la misma.

141. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE PROMESA Y CONTRATO?:


 La promesa consta en documento privado; el contrato en escritura pública.
 La promesa por sí sola no confiere derechos al comprador; la escritura sí.
 Si hay entrega material, la promesa otorga la mera tenencia; la compraventa otorga la posesión y el contrato registrado
otorga el dominio.

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142. QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER LA PROMESA DE COMPRAVENTA?:


 Constar por escrito (excepto la venta a prueba).
 Denominación de las partes: “prometiente vendedor y comprador”.
 Su objeto debe ser un inmueble.
 Singularización del objeto: Alinderarse plenamente.
 Hacer referencia a la tradición del bien.
 Plasmar el folio de matrícula.
 Precio y formas de pago.
 La obligación principal: Comparecer a la notaria (cual notaria, día y hora).
 Cláusula de entrega material.
 Las demás arandelas: arras, penal, gastos.

143. EN QUÉ CONSISTE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA?:


Consiste en comparecer a la notaría el día y hora señalados para el otorgamiento de la escritura.
 Si el vendedor no asiste, el comprador pide al notario una certificación de cumplimiento en la que conste: que
permaneció dos horas, su presencia física, el ánimo de contratar, el dinero y su identificación. Así tiene 3 acciones: las
2 del 1546 y la ejecutiva por obligación de hacer.
 Si el comprador no asiste se hace el mismo procedimiento haciéndose constar, además, los paz y salvos para
demostrar su ánimo. Acciones: las dos del 1546.
 Si los 2 no comparecen a otorgar la escritura, se está en presencia de un estancamiento contractual, pues ninguno de
los 2 estaría en mora, lo que se ha denominado por la C.S.J., mutuo incumplimiento en el contrato bilateral,
(incumplimiento recíproco y simultáneo) habiendo lugar a la resolución o ejecución del contrato, pero sin indemnización
de perjuicios.

144. QUE EFECTOS PRODUCE LA FALTA DE REQUISITOS DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA?:


RTA: Si no reúne los requisitos, la promesa adolece de nulidad absoluta, la cual debe ser declarada de oficio por el Juez
que conozca del proceso y ordenará las restituciones y compensaciones a que haya lugar.

145. QUÉ INCAPACIDADES O INHABILIDADES EXISTEN PARA EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR PARA


CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA?:
Primero, veamos que son capaces para celebrar contratos de compraventa todas las personas que poseen capacidad de
ejercicio, de obrar o de derecho, segundo, veamos las inhabilidades para celebrar válidamente estos contratos, a saber:

Desde el punto de vista del parentesco o vínculos familiares:


 Venta entre cónyuges no divorciados: (Art. 1852 C.C.) Si no están divorciados es anulable ya que el legislador trata de
que no se perjudiquen intereses de terceros, acreedores ni legitimarios. En el matrimonio católico la separación de
cuerpos levanta la inhabilidad y pueden celebrar compraventas de muebles solamente, produciendo iguales efectos, ley
28/32, desapareciendo la inhabilidad por nulidad del matrimonio católico. En el matrimonio civil, igualmente, se levanta
la inhabilidad cuando se declara el divorcio o la nulidad del mismo. La ley 28/32 permitía esta venta pero de muebles
solamente, sin embargo el C. de Co., de toda clase de bienes, por lo que debe darse preferencia a éste último por ser
norma especial.

 Entre padres e hijos de familia: Hijo de familia es quien depende moral y económicamente de sus padres o que no han
llegado a la mayoría de edad. Es el que está sometido a la patria potestad. Estas ventas son nulas para no defraudar los
derechos de los menores que están en estado de indefensión; para no defraudar a terceros ni a acreedores; para impedir
que el padre tenga ventajas sobre bienes del hijo menor, o para evitar simulaciones de donación. Se exceptúan las
ventas entre padres y sus hijos menores hasta la concurrencia del peculio profesionalizado. Se recomienda desvirtuar la
presunción de donación, para que la compraventa no adolezca de esta incapacidad.

En razón de ciertos cargos:


 Para empleados con jurisdicción: Les es prohibido realizar compraventas de bienes públicos o particulares que se vendan
por su ministerio, y no pueden vender a sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil, así
la venta se haga en pública subasta. Se exceptúa lo relacionado con empleados con jurisdicción coactiva, quienes en su
calidad de acreedores hacen posturas en públicas subastas para la entidad y no para sí. Así mismo el num. 7º del C. de
Co., prohíbe a los abogados adquirir para sí los bienes que se rematan de un litigio en los que hayan intervenido como
apoderados.

 Para administradores y albaceas: No pueden comprar ni vender bienes de la entidad que administran, generándose
nulidad absoluta del contrato, excepto si los estatutos los autorizan. Y los albaceas tampoco, excepto si el testador lo
facultó para vender.

 Para curadores y tutores: No pueden comprar bienes de sus pupilos, extendiéndose la prohibición a su cónyuge,
descendientes, ascendientes, padres adoptantes o hijos adoptivos.

146. QUÉ SON LAS ARRAS Y CUÁL ES SU CLASIFICACIÓN?:


Son las cosas que una parte da a la otra en garantía o señal de quedar convenidos, o de ejecución del contrato, y que
constituyen una estipulación de carácter real y de naturaleza accesoria. Pueden ser en dinero, semovientes u objetos

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representativos de dinero que uno de los contratantes entrega al otro con sus respectivos efectos. Son una institución propia,
no son obligatorias, no es requisito de validez, ni es elemento de la esencia del contrato.

CLASIFICACIÓN:

 Retractatorias: Es un arrepentimiento que consiste en que el que da las arras las pierde, o el que las recibió las restituye
dobladas. El término de retractación es de 2 meses siguientes a la convención si no se fijó plazo antes de otorgarse la
escritura y antes de principiada la entrega.
 Confirmatorias: Cuando se estipula en una promesa de contrato de compraventa que X dinero se pagará a la firma de la
promesa, esa estipulación se tiene como arras llamadas parte de precio o como señal de quedar convenidos y que en
caso de perfeccionarse el contrato se abonan al precio. Estas arras excluyen el retracto, también pueden dar como arras
otros bienes como animales, pero lo importante es valorarlos en dinero, ya que si mueren se restituye el precio fijado.
 Penitenciales: Son jurisprudenciales, donde se estipula que si la parte incumple pierde las arras, vienen a ser unas arras
con cláusula penal, dándose un híbrido.

En D. Civil, si las arras no son llamadas por su nombre, se entenderá que son retractatorias y llevan implícito el derecho de
retracto.

En D. Comercial, también se llaman confirmatorias y retractatorias y todas producen el efecto del retracto.

147. DE ACUERDO CON EL C. DE CO. Y CON LAS NORMAS QUE RIGENLAS ARRAS, QUÉ CONCLUSIONES
PODEMOS OBTENER SOBRE ELLAS?:
 Que las arras son prensa, es decir, garantía de que un contrato se celebrará o ejecutará.
 Que en virtud de las arras se consagra el derecho de retracto, pues este derecho se sobre entiende, en cuyo caso quien
lo ejerce las pierde.
 Que si se trata de un contrato prometido y este se celebra, las arras pueden imputarse al precio debido y en este caso
no habrá lugar al retracto.
 Que si se dan arras como prenda para la ejecución y ésta se cumple, deben restituirse a quien las dio, y no hay derecho
a retracto después de cumplida la prestación.
148. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE ESENCIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, DEFÍNALOS?:
Se reducen a dos:

 EL DERECHO PATRIMONIAL O COSA: Es todo lo corporal y tangible. Así la cosa vendida tiene unos requisitos:

 Que exista o que tenga existencia futura: Si no es así el contrato es nulo por falta de objeto. Además de que exista se
exige que satisfaga el interés del comprador, es decir, que supla sus necesidades.

Si la cosa existe pero le falta parte considerable (compro 50 tomos pero al momento de perfeccionarse el contrato solo hay
30 tomos), esto se le deja al arbitrio del comprador (desistir del contrato o hacerlo subsistir con disminución proporcional del
precio).

Sobre la existencia futura o cosa esperada, debe ser así, es decir, que el contrato se celebra con la condición de que la cosa
llegue a existir (como la cría de determinado animal), sino el contrato es nulo. Esta se diferencia de la venta de la esperanza
que hace relación a ventas aleatorias Ej. Productos de la caza o pesca.

Si se vende una cosa que no existe, hay conducta dolosa del vendedor, sancionable civilmente (indemnización de daños y
perjuicios al comprador de buena fe).

 Que sea susceptible de ser vendida o que no esté prohibida por la ley: Por regla general todas las cosas que existen
están en el comercio y son susceptibles de ser vendidas, sin embargo tenemos e excepciones o casos:
 Las cosas Absolutamente incomerciables: Se presentan 2 categorías, las que llevan a la inexistencia del
acto como las cosas no existen ni existirán, las que han dejado de existir o aquellas que han perdido su
utilidad. A la segunda categoría pertenecen todas aquellas cosas que conllevan a la nulidad absoluta del
acto por reputarse como objeto ilícito, las cuales se ubican en dos grupos a saber: las cosas comunes (aire,
el sol, la luz natural, las cosas sagradas o dedicadas al culto de cualquier religión). Y los llamados bienes
fiscales o cosas de uso público, exceptuándose el contrato de concesión, evento en que por disposición
legal se puede negociar o comercializar.

 Las cosas Relativamente incomerciables: Son bienes que están temporalmente fuera del comercio, salvo el
lleno de requisitos legales, o cuando la ley prohíbe a ciertas personas (parentesco y ciertos cargos) realizar
válidamente contratos de compraventa, que si se contrata produce nulidad absoluta por la relatividad del
acto. Por ejemplo tenemos: la venta de bienes de menores, la venta de bienes embargados en procesos de
ejecución.

 Que se trate de una cosa singular: Que el bien se haya especificado o determinado, que esté plenamente identificado,
de tal manera que no se confunda con otro, esto es si se trata de cuerpo cierto o de una especie. Si no es así el
contrato es nulo por indeterminación de objeto.

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 EL PRECIO: Es un elemento de esencia del contrato de compraventa. Es la contraprestación dada por la cosa vendida.
No solo es en dinero sino cualquier objeto o documento representativo de dinero, lo que si es indispensable es que el
valor del objeto dado como precio sea menor que la cantidad dada en dinero, sino será una permuta.

El precio puede ser: convencional o el fijado por un tercero.

Requisitos de validez del precio:

 Que sea real: Que exista y se pague, que no sea ficticio. No se debe confundir con precio irrisorio que es el que tiene
desproporción contractual (lesión enorme). Si es ficticio puede presentarse una donación o una simulación. Cuando
se perfecciona el contrato de inmuebles pero realmente no se paga el precio, el vendedor ataca por falsedad, y cuando
hay desequilibrio prestacional, ataca por lesión enorme.

 Que sea determinado o determinable: Determinado por convención o por un tercero y siempre lo paga el comprador.
Hablando de que el precio sea determinable, si no hay precio convencional o fijado por un tercero, lo fijará otro 3º
designado por las partes, si este tampoco lo determina, entonces otro 3º y si tampoco lo hace, desaparece el contrato.
Si la cosa desaparece el precio lo fijará el juez a través de peritos. Si no se conviene, no hay venta. Cuando se entrega
la cosa pero no se recibe el precio el contrato es inexistente (pero ésta no se puede demandar), sin embargo, con
fundamento en la inexistencia se pide la nulidad del contrato por falta de uno de los elementos de esencia.

 Que sea justo: Que guarde equivalencia o proporción entre la cosa y el precio pagado por ella. Precio Justo es sinónimo
de precio comercial y siempre es fijado por las partes. No se debe confundir con precio legal (este es el que aparece
en la escritura o en el certificado de registro). El error de hecho sobre el precio no vicia el consentimiento, solo hay una
falta de experiencia negocial.

149. CUÁLES SON LOS OBJETOS VÁLIDOS DEL CONTRATO DE VENTA?:


: Son 2:
1º- Que las cosas se encuentren en el comercio y,
2º- Que el vendedor pueda realizar la tradición o transferencia de la propiedad al comprador.

150. LA VENTA DE COSA AJENA ES VÁLIDA, CUÁNDO SE PRESENTA LA VENTA DE COSA AJENA FUERA DE LAS
VENTAS COMERCIALES?:
La venta de cosa ajena si es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por
el lapso del tiempo, según el Art. 1871 del C.C., concluyéndose que, no siempre el vendedor es el titular del derecho de
dominio de la cosa vendida, pero, está obligado a trasladar la propiedad sin ser el titular de la misma al comprador. Es decir,
que esta venta es válida siempre que el vendedor se obligue y cumpla con la tradición del dominio, pues de lo contrario
incurre en el delito de estafa.

La C.S.J, dijo que “el vendedor de una cosa ajena esta obligado a devolver al comprador el precio que este haya dado por
una cosa que no pudo ser objeto de tradición legítima”.

Esta venta se presenta fuera de las ventas comerciales, en los siguientes casos:
 La venta que hace uno de los cónyuges sobre bienes de la sociedad conyugal.
 Cuando la venta es aceptada por el verdadero propietario.
 Cuando se vende la cosa ajena y se obtiene el dominio con proceso de pertenencia.

151. QUÉ PUEDE HACER EL VERDADERO DUEÑO EN CASO DE VENTA DE UNA COSA AJENA?:
Contra el verdadero dueño no prescriben las acciones de inoponibilidad. Así, éste podrá iniciar la acción reivindicatoria de
dominio haciendo prevalecer su derecho, de manera que el que compró es solo un poseedor, siempre que no se hayan
extinguido sus derechos. Tampoco puede oponerse la buena fe del 3º.

152. PUEDE OCURRIR QUE UNA MISMA COSA SE VENDIDA A DOS PERSONAS, CÓMO SE SOLUCIONA ESTO?:
Si. Se trata también de una venta de cosa ajena y para aplicar literalmente el Art. 1873 del C.C., debemos referirnos a los
bienes muebles, ya que el contrato se perfecciona con el solo consentimiento y la entrega material consolida el dominio.

Si se vende una misma cosa a dos personas, se prefiere a aquel a quien se le haya entregado la cosa, si no se le ha
entregado a ninguno, se prefiere a quien se le vendió primero (para muebles).

Cuando se trata de inmuebles, se prefiere a quien se le haya entregado la posesión, y si no ha habido entrega material, se
prefiere el contrato más antiguo. Si ya se otorgaron escrituras a los dos, prevalece la que se registre primero. Pero qué pasa
con el que no registró? Doctrina: Demandar al vendedor ejecutivamente para que le restituya su dinero indexado, o por un
ordinario pidiendo la resolución del contrato con indemnización de perjuicios.

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153. EN QUÉ CONSISTE LA ACEPTACIÓN DE LA VENTA DE COSA AJENA?:


Según el Art. 1874 del C.C., la venta de cosa ajena aceptada después por el dueño confiere al comprador los derechos de
tal desde la fecha de la venta. (el código dice ratificada, pero es impropio utilizar este término, ya que es para sanear nulidades
y aquí el contrato no es nulo).

154. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA ADQUISICIÓN POSTERIOR DEL DOMINIO POR EL ENEJENANTE DE UNA
COSA AJENA?:
Conforme al Art. 1875 del C.C., vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de
ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere
a otra persona después de adquirido el dominio subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. En el C. de Co., es
igual.

155. LA COMPRA DE COSA PROPIA VALE?:


: La compra de cosa propia NO vale. Por tanto, si ello ocurre el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere
dado por ella. Los frutos naturales, pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos, naturales y civiles, que después
produzca la cosa, pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo, o
en el evento de cierta condición. En estos casos no pertenecen al comprador sino vencido el plazo o cumplida la condición.
Lo anterior puede ser modificado por estipulaciones expresas de los contratantes.

156. QUÉ ES LA LESIÓN ENORME Y QUE ACCIÓN PROCEDE?:


Es el medio eficaz para pedir la rescisión y procede en los siguientes casos: Compraventa y permuta de inmuebles, censo,
anticresis, cláusula penal, intereses del mutuo, hipoteca, renuncia a gananciales, partición de herencia, dación en pago.

Se presenta cuando el precio no corresponde al valor real por exceso o por defecto. Es la desproporción entre las
prestaciones del contrato de compraventa cuando una de las partes sufre detrimento patrimonial. El ejercicio de la rescisión
no consiste en destruir el acto jurídico sino el restablecimiento de las prestaciones. Requiere decisión judicial que conlleva a
una acción ordinaria. La promesa de compraventa no es susceptible de atacarse por lesión enorme, pues como requisito de
procedibilidad se requiere del certificado de libertad del bien.

Lesión enorme sufrida por el vendedor: Cuando vende un inmueble por menos de la mutad del precio real, justo o comercial.

Lesión enorme sufrida por el comprador: Cuando se ha pagado por un inmueble más del doble del justo precio.

Lesión enorme como tal: La intenta el que ha sufrido el detrimento patrimonial. Acción ordinaria. Prescribe en 4 años desde
la fecha de celebración del contrato (escritura). Si solo hay promesa bilateral se debe esperar a que se otorgue la escritura,
y si no se otorga se pide la resolución por incumplimiento, también se puede atacar por nulidad.

Características de la acción rescisoria por lesión enorme:


 Es una acción personal: se enfrentan los titulares de la acción y no se tiene en cuenta el bien. Se extiende a los
causahabientes del vendedor o el comprador.
 Es una acción de orden público: Por ser irrenunciable. Si el vendedor estipula que en caso de lesión lo dona al
comprador, esa cláusula se tiene por no escrita, al igual que si se estipulare que no procederá la acción rescisoria por
lesión enorme. (la acción es renunciable pero luego de celebrado el contrato).
 Está ubicada dentro del error de hecho: Está ubicado allí como vicio del consentimiento, pero no es error de hecho. Lo
que en realidad se presenta es un desequilibrio prestacional, ya por ignorancia o falta de experiencia negocial,
situaciones que no son consideradas como error de hecho.

Prueba reina: La pericial (los avalúos catastrales no constituyen prueba legal del verdadero valor de las propiedades, ni los
valores que aparecen en los certificados de libertad). Si se tiene en cuenta otra prueba diferente a la pericial, existirá error
de derecho, pues nuestro ordenamiento no consagra la prueba supletoria, en estos casos.

Improcedencia: Cuando la cosa se ha destruido en poder del comprador; en compraventa de muebles; ventas por ministerio
de la Justicia; cuando la acción ha prescrito; por renuncia posterior al contrato y en las ventas aleatorias. En términos
contrarios, los siguientes son los requisitos de la acción rescisoria por lesión enorme:
 Que se trate de compraventas de inmuebles.
 Que no se trate de ventas hechas por ministerio de la justicia.
 Que no se trate de compraventas aleatorias.
 Que la acción rescisoria no haya prescrito.
 Que la cosa no se haya destruido en poder del comprador.
 Que después de celebrado el contrato no se haya renunciado a la acción rescisoria por lesión enorme.

Derecho de Opción: Se presenta en la acción rescisoria por lesión enorme. Es la facultad del demandado para hacer
subsistir el contrato de compraventa. Ordinario – civil del circuito.

Se ejerce en los siguientes casos:


 Cuando el demandante es el vendedor, el comprador podrá completar el justo precio con deducción de una décima (1/10)
parte.

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 Cuando el demandante es el comprador, el vendedor podrá consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio
recibido sobre el justo precio, más una décima parte (1/10), pero ese 10% se saca de la diferencia entre el precio
convencional y el justo precio.

El que ejercite el derecho de opción, lo debe hacer en título judicial del Banco Agrario a favor del demandante y a órdenes
del juzgado correspondiente. Luego dirige un escrito al respecto, adjuntando el título del depósito judicial. El juez coloca sello
de validez del contrato, da por terminado el proceso y oficia al registro para que deje sin efecto la inscripción de la demanda.

157. EN QUÉ CONSISTE LA TEORIA DEL RIESGO?:


Contempla 3 situaciones: pérdida, deterioro y mejora.

Riesgo en las compraventa de cuerpo cierto: El cuerpo cierto es el derecho patrimonial susceptible de ser distinguido y
determinado de otro de igual especie.

Solamente a las cosas de cuerpo cierto se les puede aplicar la teoría del riesgo.

La pérdida, deterioro o mejora del cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador desde que se perfecciona el contrato,
así no se haya entregado la cosa, salvo que se venda con condición suspensiva y que se cumpla la condición.

Entonces, si se vende con condición suspensiva y si la especie perece totalmente mientras pende la condición, la pérdida
será del vendedor y la mejora o deterioro del comprador.

Si la condición es suspensiva y la especie se pierde, el comprador reclama el precio que pagó y si la destrucción es total, se
extinguen las obligaciones nacidas del contrato y se aplica el aforismo que a lo imposible nadie está obligado, por
consiguiente el vendedor se exonera de entregar la cosa y el comprador de pagar el precio, pero si éste se ha pagado debe
ser restituido para evitar un enriquecimiento injusto.

Si la pérdida ocurre por culpa o dolo del vendedor, tendrá que probar la eximente de responsabilidad (fuerza mayor o caso
fortuito), si no lo prueba el comprador pide la resolución del contrato con indemnización de perjuicios.

Si la pérdida es parcial el comprador puede aceptar el contrato con rebaja del precio, proporcionalmente al daño, o la
resolución con indemnización de perjuicios.

En los eventos de pérdida parcial o total, no se aplica la teoría del riesgo si no se ha incurrido en mora.

Si la cosa se deteriora, el vendedor sufre dicho riesgo, ya que el vendedor puede optar por no recibirla hasta tanto no sea
reparado el daño, cuando eso es posible u optar por la resolución o simplemente una rebaja del precio.

Riesgo en la compraventa de género: El género no perece cuando el derecho patrimonial objeto de la compraventa se
confunde con otro derecho del vendedor.
Género Simple: Se refiere a una especie de las que haya en la finca, si muere se entrega otra de la misma especie.
Género calificado: Una especie de las que hay en la finca, pero identificada totalmente, entonces se convierte en cuerpo
cierto y la teoría del riesgo se aplica para el comprador.

Si se vende una cosa genérica, y como el género no perece, la pérdida o deterioro corresponde al vendedor, c omo en el
caso de que se vendan 10 @ de trigo o 30 @ de arroz, sin especificar de qué trigo o de qué arroz es la cantidad vendida.

Si el género es cualificado o calificado, los riesgos por pérdida o deterioro de la cosa vendida corresponden al vendedor
como cuando se venden 10 cargas de trigo del contenido en el depósito No. 1, o 100 gallinas de las que se encuentran en
el galpón No. 5 y sucede que se destruye por incendio todo el trigo de dicho depósito y se mueren las aves del galpón 5.

Si comprador y vendedor avenidos en el precio señalan día para peso, cuenta o medida y alguno no comparece, el cumplidor
podrá pedir resolución o cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Es decir que el riesgo de la cosa vendida
es del vendedor o comprador que haya incurrido en mora, ya de entregar o ya de recibir la cosa vendida.

Es pues la mora el punto de partida para la aplicación de la teoría del riesgo.

Para que el moroso se liberare de los riesgos de la cosa vendida debe demostrar que el incumplimiento obedeció a una
fuerza mayor o caso fortuito, siempre que éstos se hayan presentado antes de la constitución en mora.

158. QUÉ ES LA VENTA A PRUEBA Y COMO SE APLICA LA TEORIA DEL RIESGO?:


RTA: Es la opción que tiene el comprador de reservarse el derecho de no perfeccionarse el contrato hasta tanto no
ensaye la cosa y declare que le satisface. En este evento los riesgos son a cargo del vendedor, pero los daños por
pérdida o deterioro serán del comprador si se demuestra que éstos ocurrieron por su culpa.

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159. EN QUÉ MOMENTO SE TRANSMITEN LOS RIESGOS DE LA COSA VENDIDA POR PERDIDA O DETERIORO AL
COMPRADOR?
La transmisión se realiza con la entrega de la cosa, en inmuebles la transmisión de los riesgos se presenta con la inscripción
de la escritura. Excepcionalmente los riesgos se transmiten antes de la entrega de la cosa, en el evento en que el comprador
se encuentre en mora de recibirla, o cuando expresamente se ha pactado que antes de la entrega el comprador asume los
riesgos.

De lo anterior podemos decir que el riesgo por pérdida o deterioro de la cosa pertenece al vendedor si estos se presentan
antes de la entrega.

En cuanto a la mejora, ésta pertenece al comprador (frutos que produzca la cosa entre el día de la celebración y la entrega).

160. QUÉ ES LA MORA CIVIL?:


Es el punto de partida para aplicar la teoría del riesgo. Las obligaciones del comprador y vendedor son recíprocas, el uno
entrega la cosa y el otro paga el precio. Quien haya incurrido en mora de entregar la cosa que se debe, asume la teoría del
riesgo. La fuerza mayor solo puede alegarse antes de constituirse en mora.

161. QUÉ ES LA VENTA POR CABIDA?:


Cuando en el contrato de venta se especifican las unidades superficiarias que se venden (50 He, 10 fanegadas). Este número
debe rezar en la escritura y para evitar la nulidad por indeterminación de objeto se deben determinar esas unidades dentro
de los linderos. Además el precio se puede establecer así: un precio total; precio por unidad superficiaria o precio por cada
unidad según la calidad del terreno.

Qué sucede cuando la venta por cabida resulta menor?: Si se trata del 10% o menos, el comprador tiene 2 opciones: que el
vendedor le complete el faltante, o restituirle el precio correspondiente por el faltante. Pero cuando es más el 10% el
comprador opta porque subsista el contrato y que le complete el faltante, o le restituya el valor, o pide la resolución con
indemnización.

Qué sucede cuando la venta por cabida resulta mayor?: Si la diferencia por exceso es igual o inferior al 10%, el vendedor
tiene derecho a que le paguen el precio correspondiente, o a que le restituyan en tierra. Si esa diferencia es superior al 10%
el comprador puede completar el justo precio o desistir del negocio.

Según lo anterior, surgen dos acciones:

Acción de complemento o restitución: Cuando la cabida por exceso o por defecto, es inferior o igual al 10%. Prescribe en 1
año desde la fecha de entrega material.

Acción de resolución del contrato: Cuando el exceso o el defecto es mayor al 10%. Prescribe en 20 años.

Estas acciones son de carácter personal.

162. CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR?:


Se reducen a dos:
 ENTREGA DE LA COSA:
 Qué debe entregarse?: El objeto del contrato de compraventa conforme se encontraba el día de celebración del
negocio (tener en cuenta inmuebles por destinación).
 Cuándo debe entregarse?: Inmediatamente después del contrato, o en la época fijada en el contrato. La fecha de
entrega es el punto de partida de la mora
 Dónde debe entregarse?: En el lugar que se especificó en el contrato, por primar la voluntad. Si no se estipuló, donde
se encontraba la cosa al celebrar el contrato y si no es posible en todo caso en el domicilio del vendedor. Los gastos
de transporte al lugar convenido son a cargo del vendedor, salvo estipulación en contrario. Si se trata de una hembra
la venta incluye la cría que lleva en el vientre, pero si la cría puede pacer por si sola no se incluye en el objeto del
contrato. Si el vendedor retarda la entrega por su culpa, el comprador puede accionar o aceptar la entrega, pero para
demandar debe probar que estuvo presto a cumplir.
 Derecho de retención: Lo tiene el comprador retardando el precio estipulado cuando el vendedor ha incumplido con la
entrega de la cosa. Esta retención del precio debe autorizarla el juez hasta que se decida el conflicto. Si el comprador
debe parte del precio pero si está en quiebra, el vendedor puede retener la cosa hasta que el comprador le asegure el
pago constituyendo garantías de seguro o fianza.
 Contrato de depósito: Si el vendedor no va a recibir la especie que compró, hay necesidad de alquilar una bodega y el
vendedor tiene derecho a que el comprador le pague todos los gastos en que incurrió.
 Entrega de la cosa vendida: Hace referencia a la entrega material de la cosa, es decir, cuando el comprador aprehende
materialmente la cosa. Cuando el vendedor incumple con la entrega material de la cosa, el comprador tiene derecho
de iniciar la acción de entrega de la cosa por el tradente al adquirente.
 Tradición: Es el re conocimiento que la oficina de IIPP hace al comprador como titular del derecho. En muebles la
tradición y la entrega son en un mismo acto, en inmuebles son 2 momentos, ya que la entrega puede realizarse antes
o después de la tradición. Si la cosa perece luego de la entrega, pero antes de la tradición, la teoría del riesgo es del
comprador.

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 Incumplimiento del vendedor en la entrega de la cosa: El incumplimiento genera mora la cual es fuente de
responsabilidad y comprende 2 situaciones: indemnización por daños y perjuicios y restitución de frutos.
 Por qué no entregó?: Pudo ser por:
 Porque quiso: Hay culpa del vendedor, genera indemnización y restitución de frutos, sin eximente de
responsabilidad.
 Por caso fortuito: siempre que no se haya podido resistir, proviene de la voluntad de otros, no hay culpa,
exonera de indemnización pero no de restitución de frutos.
 Por fuerza mayor: Hechos que provienen de la naturaleza, es eximente total.

 SANEAMIENTO DE LA COSA VENDIDA:


 Saneamiento de vicios ocultos o redhibitorios: Son los que están dentro de la materialidad del objeto de la compraventa,
no se pueden apreciar a simple vista.
 Vicios redhibitorios intrínsecos: Dentro de la materialidad.
 Requisitos:
 Que el vicio exista al momento de la entrega material.
 Que el vicio sea de tal naturaleza que si el comprador lo hubiese detectado no contrata o acepta
pero con rebaja del precio.
 Que la cosa no sirva para su uso normal y que el vendedor sabía del vicio y lo calló.
 Deben haber sido manifestados al comprador por el vendedor y aquél no haberlos podido
detectar teniendo en cuenta su profesión u oficio.
 Puede ser total o parcial, el comprador puede desistir o hacer valer el contrato.
 Vicios redhibitorios extrínsecos: En sí no son vicios redhibitorios sino una cualidad de la cosa. Es decir que
se presentan cuando la cosa se compra en atención a una calidad asegurada por el vendedor, y lo que se
estipula es de que en caso de que falle esa calidad será un vicios redhibitorio y no errores de hecho.

 Acciones del comprador: Solo operan en la compraventa.


 Acción redhibitoria propiamente dicha: Para que el juez declare sin efectos el contrato. Prescribe en
6 meses si es mueble y en 12 meses si es inmueble, siempre que no se hayan ampliado
contractualmente estos plazos. Se restituye la cosa con los frutos y se devuelve el precio con
corrección monetaria e intereses.
 Actio cuanti minoris: De rebaja de precio o estimatoria, cuando el vicio no es de tal magnitud que no
sirva para su uso. Se pide al juez que declare la rebaja según el daño estimado por peritos. Prescribe
en 1 año si es mueble y en 18 meses si es inmueble, salvo pacto diferente.
 Acción indemnizatoria de perjuicios: Procede cuando se prueba la mala fe del vendedor y es
consecuencia de las dos anteriores. Es decir, procede cuando el vendedor conocía los vicios ocultos
y no los declaró a su comprador, o si eran tales que el vendedor debía conocerlos en razón a su
oficio. La prescripción depende de la acción que se proponga y el término se cuenta a partir de la
entrega material.
 En el Código de Comercio:
 Art. 931: No habla de vicios ocultos sino de faltantes de calidad y cantidad de la cosa vendida, el
comprador debe manifestar dentro de los 4 días siguientes su insatisfacción y por procedimiento
verbal pide la resolución (no hay incumplimiento sino vicio redhibitorio) con base en el precio fijado
por peritos.
 Art. 932: Cuando se vende con garantía y la cosa presenta mal funcionamiento dentro de ese
término, el comprador demanda dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se presentó el mal
funcionamiento; cuando la garantía no es convencional se presume que es de 2 años. Proceso
verbal con peritos. Si no funciona se rescinde u opta por la rebaja del precio y subsiste el contrato.
 Art. 934: Habla de acción resolutoria impropiamente, y de rebaja de precio, pero no de la acción
redhibitoria. Prescriben en 6 meses a partir de la entrega material. Este término es general
comercialmente para todas las compraventas.

 Saneamiento por evicción o vicios de derecho:


 Evicto: Cuando por sentencia judicial se declara que una cosa pertenece a un 3º y no al comprador, en todo
o en parte. Cuando el comprador adquiere la cosa y perfecciona el contrato y la está poseyendo
pacíficamente, se ve perturbado por la acción del 3º.
 Requisitos:
 Que la evicción tenga una causa anterior a la venta. Ej. El matrimonio.
 Que la acción iniciada por el 3º atente contra el derecho de dominio que ostenta el comprador.
 Que la acción judicial por evicción perturbe la posesión pacífica.
*Para que prospere la acción por evicción el comprador está obligado a comunicar al vendedor la
existencia del pleito instaurado por el 3º.*
 Denuncia del pleito: Es la primera obligación del comprador una vez notificada la demanda, denunciando el
pleito al vendedor, elaborándose como si fuera una demanda judicial, bajo la referencia del mismo ordinario.
Una vez notificado el vendedor la acción solo se seguirá contra el vendedor, aunque el comprador puede
intervenir para la preservación de sus derechos. Si el vendedor se allana a la demanda, podrá el comprador
sostener solo el pleito, pero si es vencido no tiene derecho a exigir al vendedor el pago de costas ni los
frutos percibidos durante la defensa. Denunciado el pleito el vendedor puede optar por:

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 No comparecer, por tanto, se hace responsable de la evicción.


 Comparecer, aceptando la demanda del 3º, caso en el cual se compromete a pagar el valor de la
cosa evitando la indemnización de perjuicios; o deja en libertad al comprador de seguir el juicio en
contra de su voluntad, caso en el cual el comprador se hace responsable de las consecuencias.
A partir de esta denuncia surgen las obligaciones del vendedor, a saber:
 Obligaciones del vendedor:
 Obligación de hacer: Asistir judicialmente al comprador, frente al pleito que le inicia un 3º, siempre
que la acción del 3º esté dirigida contra el derecho de dominio que tiene el comprador sobre la cosa.
Es decir, defender al demandado, asumir la responsabilidad (contestando, excepcionando,
allanándose) ya que el comprador queda librado de contestar, estas obligaciones van hasta que se
dicte sentencia y una vez declarada la cosa evicta surge la siguiente obligación.
 Obligación de sanear la venta: Es indivisible (vendedor o causahabientes), pero frente al pago la
obligación es divisible, si el comprador y el 3º van a tribunal de arbitramento a espaldas del
vendedor, éste tan solo devuelve el precio. El vendedor solo paga el precio cuando el comprador
por hecho o culpa suya ha permitido los actos del 3º y de esos actos ha seguido la evicción. Una
vez declarada la cosa evicta surge la obligación de sanear la venta, la cual se cuantifica en dinero,
por tanto, debe restituir el precio, frutos e indemnizar. El vendedor está obligado a sanear al
comprador todas las evicciones que resulten sobre la cosa vendida, siempre y cuan do dichas
evicciones tengan una causa anterior a la venta, salvo que se haya estipulado lo contrario.
 Obligaciones conjuntas: El acreedor no puede ejercer contra sus deudores sino en la proporción que les
corresponda (3 deudores, de a 1/3 c/u).
 Características de la acción de saneamiento por evicción:
 Es una acción indivisible, es decir, puede intentarse contra el vendedor insolidum, o contra
cualquiera de sus herederos.
 Si son dos los vendedores la acción puede instaurarse contra ambos o contra el que elija el
comprador.
 Cuando el comprador haya denunciado el pleito al vendedor, y posteriormente surja mediante la
obligación de pagar, la obligación de sus vendedores, o de sus herederos frente al pago se divide a
prorrata.
 Qué comprende el saneamiento por evicción?:
 La restitución del precio que pagó el comprador al vendedor, así haya disminuido de valor.
 La restitución de los gastos de compraventa sufragados por el comprador.
 La restitución de los gastos en que el comprador haya incurrido a consecuencia de la demanda,
teniéndose en cuenta el Art.1902 C.C.
 La restitución del valor de los frutos que con ocasión de la demanda le pagó el comprador al 3º.
 El valor de las mejoras que haya realizado el comprador, salvo que el 3º se las haya reconocido al
comprador.
 El aumento del valor que haya tenido la cosa, aún sea por el mero transcurso del tiempo.
 Prescripción: 4 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la cosa evicta. Para la
C.S.J., un término alternativo al anterior es desde el día en que el comprador ha hecho la restitución de la
cosa al 3º, es decir a partir de que dio cumplimiento a la sentencia. El saneamiento por evicción no es de
orden público, por tanto se puede renunciar a él de común acuerdo, pero si se presenta la evicción se debe
restituir el precio porque se presentaría un enriquecimiento injustificado. Igualmente se exonera cuando el
comprador ha sido advertido de que el 3º puede obtener el derecho y sin embargo contrata, restituye solo el
precio.
 Evicción parcial: Si la parte evicta es de tal importancia para el comprador demanda la resolución con
indemnización. Cuando la parte evicta es por culpa del comprador en caso de posesión procede la restitución
proporcional del precio.
 En materia comercial:
 Evicción total: restitución del precio con indemnización.
 Evicción parcial: optar porque subsista el contrato con la restitución correspondiente a la parte
declarada evicta, con relación al precio, o pedir la resolución con indemnización.
 Prescripción: 2 años a partir de la sentencia que declare evicta la cosa, o desde que el comprador
restituya la cosa, pague el precio o purgue el gravamen, desmembración o limitación del dominio y
su trámite es incidental o por proceso abreviado.

163. CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR?:


Se reducen a dos:
 PAGAR EL PRECIO CONVENIDO:
 Cuando la venta es de contado: El precio se paga a la entrega de la cosa en un mismo acto. Comercialmente cuando
el plazo no es superior a 3 meses se entiende que es de contado.
 Cuando el pago del precio es a plazos: Se paga de acuerdo con el lugar y las fechas señaladas en el contrato.
 Cuando no se estipula lugar para el pago: Deberá hacerse en el domicilio del deudor.
 Cuando es necesario trasladar la cosa de un sitio a otro: La cosa y el precio se envía a donde estipule el contrato, de
lo contrario al domicilio del comprador la cosa y al domicilio del vendedor el precio.

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 Prueba del pago del precio: Corresponde al vendedor porque en la escritura consta que el precio se pagó totalmente
y frente a esa estipulación solo procede la acción por falsedad o nulidad de la escritura. La C.S.J., dice que compete
al vendedor la acción de simulación.
 Derecho de retención:
 Derecho de retención pleno: Cuando el comprador retiene el precio si el vendedor no ha cumplido la
obligación de entregar, ya que es obligación correlativa (entrega y pago).
 Derecho de retención autorizado: Se presenta en la obligación de salir al saneamiento, es decir, el vendedor
entrega la cosa, pero el comprador se da cuenta que su derecho será nugatorio por acción de un 3º, o que
el vendedor no era el titular del dominio. En estos casos se solicita al juez la autorización para retener el
precio hasta que se sanee la venta. Autorizándolo para hacer un depósito judicial mientras se aclara la
situación.
 Responsabilidad del comprador por el no pago del precio: Cuando el comprador no ha pagado el precio , faculta al
vendedor para exigir el cumplimiento del contrato con indemnización, pudiendo esgrimir el 1546 o el 1930 del C.C., y
si en el contrato hay un pacto comisorio, el vendedor hace su uso pero no excluye las normas citadas.
 Efectos de la declaratoria de resolución del contrato:
 Las cosas vuelven al estado precontractual.
 El vendedor puede retener las arras, salvo que se hayan dado como parte del precio.
 El vendedor debe devolver el precio recibido.
 El comprador debe restituir la cosa, cuando la ha recibido.
 El comprador debe pagar al vendedor los frutos que la cosa produjo.
 El vendedor paga la indexación.
 El vendedor debe pagar el deterioro de la cosa, si se produjo por mala fe o por su culpa.
 Las mejoras que el comprador haya realizado, las pierde si es declarado poseedor de mala fe.
 Prerrogativas del comprador:
 Solicitar al juez le conceda el derecho de retención del precio.
 Solicitar al juez el derecho de retención de las arras, salvo que se hayan dado como parte del precio.

 RECIBIR LA COSA: Recibirla en el lugar y tiempo convenidos

164. CUÁLES SON LOS PACTOS ANEXOS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA?:


El pacto Comisorio, el pacto de retroventa, el pacto de preferencia o pacto de mejor comprador, el pacto de reserva de
dominio.

 PACTO COMISORIO: Art. 1935 del C.C., tratado anteriormente, así:


Es una estipulación expresa que las partes pactan en el contrato de compraventa, diciendo que si el comprador no
paga el precio en la forma y plazos convenidos, el vendedor podrá pedir la resolución del contrato o el cumplimiento
del mismo con indemnización de perjuicios, y prescribe en 4 años. Sin embargo por el Art. 1936 C.C., el vendedor
tiene libre elección de acciones que le con cede el Art. 1930 C.C., es decir, exigir el precio o resolver la venta con
resarcimiento de perjuicios.

Este pacto puede ser:

o Simple, si el comprador incumple el vendedor pide la resolución del contrato con indemnización de perjuicios
(proceso ordinario), o,
o Calificado o cualificado, lo mismo que el anterior, pero incluyéndose el término latino ipso facto, que consiste en
concederle un beneficio al comprador: hacer subsistir el contrato si paga el precio dentro de las 24 horas
subsiguientes a la notificación de la demanda, se requiere proceso ordinario. Es decir, el pacto comisorio
calificado se instituyó a favor del vendedor y del comprador, para el primero, porque puede pedir el pago
inmediato del precio sin necesidad de proceso ejecutivo, y para el segundo, porque puede mantener el contrato
pagando el precio en el término señalado.

 PACTO DE RETROVENTA: (Art. 1939 C.C.) Por el cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa
vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada de dinero que se estipule, o en defecto de esta
estipulación, lo que haya costado la compra.

Nota: La venta pura y simple otorgada por escritura pública no queda sujeta a la condición de retroventa, por el hecho
de que los otorgantes hayan pactado en documento privado anterior, una retroventa futura. Ya que un documento privado
no puede alterar lo pactado en una escritura pública.
 Características:
 Es una estipulación expresa de común acuerdo.
 Se recobra el dominio.
 Se debe ejercer dentro del plazo señalado, convencional o legal (el convencional no puede ser superior al legal
4 años).
 Se paga el precio estipulado o el de la compraventa.
 Es un derecho patrimonial ejercido por el vendedor.
 Se transmite a los herederos en caso de muerte, ya que es un derecho personal.
 Puede ser perseguido y embargado por terceros.

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 Es un derecho que puede ser cedido.


 El plazo puede ser prorrogado, siempre que así se haya pactado en el contrato.
 Naturaleza Jurídica: Se trata de una sola venta, pero sujeta a una condición, lo cual se analiza así:
 Para el vendedor es facultativa, ya que puede o no hacer uso de tal pacto.
 Para el comprador es resolutoria, ya que si el vendedor hace uso de ella, el comprador pierde el derecho de
dominio.
 Mediante este pacto el vendedor inicial pasa a ser comprador y el comprador pasa a ser vendedor, pero es una
sola venta, no dos.
 Requisitos:
 Que el vendedor de noticia anticipada al comprador de que va a hacer uso del pacto de retroventa, así:
o Si el objeto es un mueble, informar con 15 días antes del vencimiento del plazo.
o Si es un inmueble, informar con 6 meses antes del vencimiento del plazo.
 Si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de tiempo en tiempo, y a consecuencia de trabajos e inversiones
preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos.
 La prueba de la notificación: Como ésta debe hacerse por escrito, la prueba lo constituye el escrito mismo,
requiriéndose que el notificado lo haya firmado. Si se resiste a firmar, se hará por requerimiento judicial.
 Obligaciones del vendedor:
 Devolver el precio convenido.
 Indemnizar al comprador en razón de las expensas necesarias hechas a la cosa, excepto las mejoras
voluptuarias hechas sin su consentimiento.
 Obligaciones del comprador:
 Restituir la cosa con todos sus accesorios naturales.
 Indemnizar al vendedor todos los deterioros de la cosa por su culpa.
 Si ha sembrado o está sembrando al momento de la notificación tiene derecho a recoger la cosecha.

 PACTO DE PREFERENCIA O DE MEJOR COMPRADOR: Estipulación que hace el posible vendedor frente al
posible comprador, que en caso de vender, lo prefiera a él por cierto dinero y forma de pago. Se estipula que no
presentándose, dentro del término de 1 año, una persona que mejore el precio, en todo caso se preferirá a aquél a
quien se le concedió dicho pacto, y en caso de incumplimiento reparará daños y perjuicios.

Realmente no es un pacto accesorio a la venta, sino más bien una promesa condicional de venta y, generalmente
se presenta en el contrato de arrendamiento.

Este pacto se aplica exclusivamente a los bienes inmuebles.

Si el propietario vende a personas diferentes, el beneficiario puede oponerse a dicha venta.

 PACTO DE RESERVA DE DOMINIO: Es pues, el pacto entre el comprador y vendedor, por el cual, a pesar de la
entrega de la cosa mueble al comprador, la propiedad de la misma continúa en cabeza del vendedor, hasta el pago
total del precio. (venta a cuotas).
 Características:
 Se presenta solo en compraventa de muebles.
 Debe provenir de la voluntad de ambas partes.
 La cláusula debe constar por escrito.
 El vendedor le entrega la posesión material al comprador (uso y goce).
 El comprador se reserva el dominio (disposición).
 No produce efectos contra adquirentes de buena fe (cuando desconocían la existencia de la reserva de dominio).
 Los riesgos por la pérdida o deterioro son del comprador.
 El comprador adquiere la propiedad una vez haya pagado todo el precio.
 Acciones:
 Acción de recuperación: Del vendedor, en caso de incumplimiento del comprador en el pago de las cuotas.
 Derecho de oposición a la entrega: Del comprador, excepcionado que ya ha pagado el dinero y que se valore el
uso y desgaste y que le restituyan el saldo.
 Acción reivindicatoria: Contra el 3º de mala fe.
 En el C. de Co.: Se denomina como: venta con plazo para el pago y con reserva de dominio. Además este pacto lo
asemeja la ley comercial a la prenda sin tenencia. Y comercialmente (Art. 952 C. de Co.) los inmuebles son
susceptibles de este pacto, lo que lo diferencia de la legislación civil.

165. QUÉ ES EL CONTRATO DE PERMUTA?:


Se originó en el derecho romano por la falta de moneda. Existió antes de la compraventa, y su origen estuvo en el trueque.

Art. 1955 C.C.: Es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro.

Cuando se trata de bienes muebles se reputa perfecto por el solo consentimiento de las partes.

Cuando se trata de inmuebles o de derechos reales, o derechos de sucesión, se requiere de escritura pública para su
perfeccionamiento.

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Cuando lo dado en dinero es superior a lo dado en especie, se trata de compraventa; cuando la especie es superior a lo
dado en dinero, se trata de permuta y, cuando tienen igual valor, e le da cualquier denominación.

166. QUÉ ES EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PERSONALES?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una parte llamada cedente, se obliga a ceder un crédito que tiene a otra llamada
cesionario, el cual se obliga a pagar un precio por ese crédito.
 Sujetos: Intervienen 3 personas:
o El cedente: titular del crédito que se cede.
o El cedido: El deudor del crédito.
o El cesionario: El tercero a favor de quien se cede el crédito.
 Acreditación: El derecho personal que se piensa ceder debe acreditarse en un documento, por ser un contrato
eminentemente consensual.
 Requisitos de validez o eficacia:
o Inscripción con la firma del cedente: Se trata de una leyenda que puede ir en el cuerpo del contrato o en hoja adherida
a él, en el cual conste la cesión “En Tunja, hoy (fecha), cedo los derechos que me corresponden como arrendador, dentro
del presente contrato, a favor del señor NN, por la suma de $$. Atte. PPP y cédula”.
o Notificación al cedido con la exhibición del título: La idónea es la notificación personal, aunque puede hacerse por correo
certificado. Cedente y cesionario van donde el cedido con el documento, en el cual se escribe enterado y firma, si no lo
hace, se debe acudir al juez para que en audiencia pública lo notifique.
Por la cesión, el deudor continúa pagando al cesionario, siempre que se hayan cumplido los anteriores
requisitos, ya que si el cedido no es notificado, éste continúa pagando al cedente y los acreedores pueden
embargarlo, por tanto el cesionario puede quedarse sin su derecho.
 Qué comprende la cesión de un crédito?: Comprende fianzas, privilegios e hipotecas, pero no traspasa las excepciones
personales del cedente.
 Responsabilidad del cedente: Responde hasta por el monto que le reportó la cesión, y su aumento, siempre que el
cedente no haya escrito que responde por la solvencia presente y futura del cedido.
 Títulos valores: No son susceptibles de cesión, ya que se transfieren por endoso.
 Terminación de la cesión: En el contrato se escribe “esta cesión tiene validez por el término inicialmente pactado”.

167. QUÉ ES EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una parte llamada heredero cedente, a título singular o universal, CEDE los derechos
que le corresponden en la sucesión del causante, a un tercero denominado cesionario, a cambio de una suma de
dinero.
 Sujetos:
o Heredero cedente.
o Cesionario.
 Validez: Esta cesión solo tiene validez cuando es elevada a escritura pública.
 Características:
o Es un contrato aleatorio, ya que no se sabe que clase de bienes le van a corresponder, y no se sabe que otros herederos
puedan aparecer, o existan testamentos apócrifos, etc.
o Solemne.
o La constitución de los derechos hereditarios tienen origen en la muerte de una persona y en la vocación hereditaria de
los herederos.
o Lo que se cede es el derecho a ocupar la situación que le corresponde al heredero cedente en la sucesión del causante.
o El objeto de la cesión es la expectativa hereditaria dentro de una universalidad.
o La única obligación que contrae el cedente frente al cesionario es demostrar su calidad de heredero.
o Si se cede onerosamente sin especificar los bienes que lo integran se responde solo por la calidad de heredero. Si se
cede onerosamente y especificando los bienes se responde por la evicción frente al cesionario.
o Los derechos hereditarios, como universalidad, comprenden el pasivo y el activo de la herencia.
o La cesión a título singular (cede sin especificación), responde por su calidad de legatario.
 Maneras en que puede hacerse la cesión de derechos hereditarios:
o Determinando la especie, efectos o bienes sobre los cuales versa el derecho de herencia: Realmente no se estaría frente
a una cesión sino a una venta.
o Cediendo sin especificar los efectos que puede llegar a integrar la herencia.
 Responsabilidad del heredero cedente: Acreditar la calidad de heredero.
 Obligaciones del heredero cedente:
o Restituir al cesionario el valor de los frutos que la herencia haya producido y que él haya recogido.
o Restituirle el valor de los créditos que el heredero cedente haya cobrado y que pertenezcan a la masa sucesoral.
o Restituirle el valor de los bienes que el heredero cedente haya vendido siendo bienes sucesorales.
 Obligaciones del cesionario:
o Pagar el precio si el contrato es oneroso.
o Indemnizar al heredero cedente en caso de mejoras necesarias para la conservación de la herencia.
 Notas: Si la cesión se contrae a determinado bien o efecto, es una venta. La cesión a título universal no requiere de
paz y salvo de inmuebles.

168. QUÉ ES EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS, REFIÉRASE A ÉL?:

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 Concepto: Contrato mediante el cual una parte llamada cedente, transfiere a título gratuito u oneroso un derecho
patrimonial cuya existencia o contenido se disputan varias personas, a otra llamada cesionario, quien corre con los
riesgos y expensas de la litis.
 Características:
o Es aleatorio;
o Tanto demandado como demandante pueden tener la calidad de cedente.
o No se requiere ninguna solemnidad, excepto cuando se trata de derechos reales.
 Clases: Puede ser total o parcialmente litigioso, según se halle en disputa la existencia del derecho o una parte de él.
 Derecho de retracto: En si se trata de un derecho de opción, ya que lo que se hace es comprar el pleito. Es la facultad
que otorga la ley al otro litigante, para terminar el pleito, de pagar al cesionario del derecho litigioso el precio dado a
cambio del derecho. Por éste, el litigante que no ha cedido sus derechos litigiosos tiene el derecho de consignarle al
cesionario, en el banco agrario y a órdenes del juzgado, el valor que pagó por el derecho litigioso junto con intereses
corrientes desde la fecha de la cesión. Ante esta solicitud el Juez debe atender el derecho de retracto y dar por
terminado el proceso, ya que se reúnen en una sola persona las calidades de demandante y demandado. Se ejerce
dentro de los 9 días subsiguientes al de la notificación de la sentencia.
 Diferencias con la compraventa:
o En la cesión de derechos litigiosos no se requiere de licencia judicial; en la compraventa, cuando hay bienes de menores
si se requiere.
o La compraventa de inmuebles se perfecciona por escritura pública para que haya lugar la acción rescisoria por lesión
enorme; en la cesión de derechos hereditario, así el litigio recaiga sobre in muebles, NO procede la acción rescisoria por
lesión enorme. (a menos de que haya parcialidad del derecho litigioso, evento en el cual si procede sobre la parte no
litigiosa).
 Nota: Es diferente el objeto litigioso al valor del derecho litigioso, por tanto, no se vende el bien sino el posible derecho
que le corresponde sobre ese bien.

169. QUÉ ES EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto en virtud del cual dos partes ponen fin, extrajudicialmente a un conflicto eventual o dan por terminado
un litigio actual. Lo importante es aplicar el aforismo “ni tanto como tu quiera, ni tanto como yo quiera”. Se fundamenta
en la concesión de derechos. Es un contrato civil de justicia particular.
 Características:
o Es consensual y excepcionalmente solemne (inmuebles).
o Es bilateral.
o Es oneroso.
o Es nominado o típico.
o Debe constar por escrito, haciéndoselo saber al juez.
o Se requiere que verse sobre cosas existentes, litigio actual o eventual, ya que se quiere es poner fin a una situación real
que aparecía sin solución.
o Que las cosas sean propias y susceptibles de transacción., ya que implica un acto de disposición que conlleva el
abandono de derechos patrimoniales. (lo puede hacer un mandatario con facultad expresa y oficial)
o Produce efectos judiciales cuando se celebra para terminar una litis y en este caso se dirige al juez del conocimiento a
través de un escrito acompañado del documento que contiene la transacción.
o Produce efectos extrajudiciales cuando procura precaver un litigio futuro o eventual o para que produzca un efecto fuera
del proceso. Pero se considera que es siempre extrajudicial, ya que nunca se hace ante un juez.
o Implica transferencia y concesión de derechos recíprocos.
o En la transacción hay identidad de causa e identidad de personas.
o Puede ser celebrada con cláusula penal.
o Puede ser parcial o total. (si es parcial el proceso continúa).
o Puede ser con todos o algunos de los litigantes (termina para unos y continúa con los otros).
 Requisitos:
o Capacidad de ejercicio, o sea que ser capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción.
o Consentimiento: Pleno y exento de vicios. Cuando es un contrato oneroso que se celebra en consideración a la persona,
el error en la persona anula la transacción, por lo demás se aplica los mismos vicios del consentimiento: error en la cosa
de la transacción y el dolo, los cuales la anulan.
OJO: Los títulos falsificados dan origen a la acción de nulidad, y los títulos nulos anulan en todas sus partes la
transacción celebrada, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título.
 No son transables:
o El orden público.
o La acción penal (excepto la responsabilidad civil)
o El estado civil de las personas, excepto las calidades que emanan del mismo (sociedad conyugal).
o Los alimentos futuros que se deben por ley, pero si los pasados y los testamentarios, ya que son créditos y también los
convencionales.
 Efectos:
o Los mismos que una sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, prestando mérito ejecutivo.
o El juez que conoce del proceso pierde competencia, por efecto de la transacción.
 Diferencias con la sentencia:
o Sustantivamente: La transacción es anulable si contraviene normas de derecho sustantivo.

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o Adjetivamente: Las sentencias no son anulables sino susceptibles de recursos para que se revoquen o modifiquen por
violación de normas adjetivas o sustantivas.
 Causales de nulidad:
o Desde el punto de vista de los derechos u objetos sobre los cuales versa.
o Desde el punto de vista de los sujetos de la transacción.

170. QUÉ ES EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Contrato en virtud del cual una parte se obliga para con otra a conceder el uso y el goce de una cosa mueble
o inmueble a otra que se obliga a pagar, por ese uso y goce, una suma de dinero llamada precio o canon.
 Sujetos: Arrendador y arrendatario.
 Elementos de esencia:
o Cosa: Que pueda ser arrendada, usada y gozada, que exista, y que esté plenamente determinada en el contrato.
o Precio: En dinero, especie o mixto. La especie puede ser frutos naturales de la cosa. La determinación jurídica es precio
o renta, pero por costumbre se le llama canon; debe ser expreso y determinado en el contrato.
 Se llama renta cuando se paga periódicamente.
 En locales el precio generalmente es dinero y se paga periódicamente.
 En habitaciones el precio puede ser parte en dinero y parte es frutos que produce la cosa arrendada, o solo en dinero
o solo en frutos.
 El precio debe ser real, ya que si es ficticio será un comodato.
 Debe ser determinado, ya sea convencional o fijado por peritos. Si no se determinó el precio y no hay uso de la cosa
el contrato es inexistente.
 Debe ser justo, es decir, equivalente al goce de la cosa. Si es excesivo no se puede ejercer la rescisión por lesión
enorme, ya que ésta no procede en el contrato de arrendamiento. Si es el precio es irrisorio el arrendatario se convierte
en un poseedor.
o Consentimiento: Es consensual por excelencia, no requiere solemnidades, solo que esté libre de vicios.
 Características:
o Bilateral.
o Oneroso.
o Conmutativo.
o Consensual.
o Excepcionalmente es solemne: únicamente probatoria.
o De tracto sucesivo.
o Es un acto de administración y no de disposición: El arrendador confiere el uso y el goce y se reserva el dominio, la
posesión o el usufructo.
 No son arrendables:
o Las cosas fungibles.
o Las cosas prohibidas por ley. (las mismas de la compraventa)
o Los derechos personalísimos de uso y habitación.
o La servidumbre separada del predio al cual pertenece.
 Requisitos de la cosa arrendada:
o Que al cosa exista al tiempo del contrato de arrendamiento, ya que si no existe el contrato es nulo por falta de objeto.
o Que sea posible el goce de la cosa, ya que si no es así, la cosa no cumplirá con el fin del arrendamiento.
o Que la cosa sea susceptible de arrendamiento, es decir, que no sea de aquellas cosas que la ley prohíbe arrendar.
 Preconstitución del contrato: A través del interrogatorio a instancia de parte o confesión provocada.
o Poder.
o El interrogatorio procede por una sola vez.
o Se elabora igual que una demanda, máximo 20 preguntas.
 Arrendamiento de cosa ajena: Es válida. El arrendatario de buena fe tiene derecho a que el arrendador le indemnice
los daños con motivo del arrendamiento. El reivindicatorio se dirige contra el poseedor (quien arrendó). El
arrendamiento que posteriormente acepta el propietario se entiende que lo celebró personalmente y corre desde la
fecha en que se celebró.
 El precio:
 Obligaciones del arrendador:
o Entrega de la cosa: Lo que se entrega es la tenencia de la misma, es decir que el arrendador se convierte en nudo
propietario.
 El arrendador puede ser un administrador, un mandatario, un poseedor, y aún no ser el dueño de la cosa.
 La entrega conlleva todos los accesorios que por naturaleza le pertenecen.
 La entrega se puede efectuar así:
 Permitiéndole al arrendatario la aprehensión de la cosa.
 Mostrándosela.
 Entregándole las llaves del inmueble.
 Comprometiéndose el arrendador a entregar la cosa en el lugar convenido.
 Si la cosa no existe al tiempo de la celebración, el contrato es inexistente.
 Si existe pero le falta parte considerable, el arrendatario puede desistir del contrato, o darlo por existente pagando un
precio rebajado en forma proporcional.
 Si existirá estaremos frente a una promesa de contrato de arrendamiento.

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 La cosa existe pero no es entregada por capricho, entonces puede desistir del contrato, es decir, terminación con
indemnización.
 Si la cosa sufre detrimento en el lapso de tiempo que el arrendador se encuentra en mora, el arrendatario podrá: insistir
en el contrato con indemnización; aceptar con disminución del precio; aceptar sin condicionamientos; desistir con
indemnización. Lo anterior por proceso ordinario, pero si es menor cuantía = abreviado, cuando el precio es injusto =
Verbal con peritos, cuando es irrisorio, hay una posesión.
 Si fue arrendada a 2 personas, el arrendatario a quien se le haya entregado será preferido, pero si no se le ha entregado
a ninguno, subsiste el celebrado primero.
o Mantener la cosa en el estado de que el arrendatario pueda usarla y gozarla como requisito al celebrar el contrato:
 Hablamos de las Mejoras:
 Necesarias: Las indispensables para la conservación de la cosa, ya que sin ellas la cosa podría
desaparecer, o no sería apta para el goce. Están a cargo del arrendador.
 Locativas: Las que tienen por fin reparar deterioros de la cosa provenientes del uso de la misma. Ej.
Pintura, cambio de vidrios rotos, etc. Son a cargo del arrendatario.
 Suntuarias, voluptuarias o útiles: Las que sin ser necesarias o locativas, aumentan el valor vanal de
la cosa. Son reconocidas por el arrendador al arrendatario si las autorizó expresamente. Si no las
autorizó las puede llevar el arrendatario al vencimiento del contrato pero sin detrimento de la cosa.
o Evitar cualquier perturbación, o librar al arrendatario de toda perturbación en el uso y goce de la cosa arrendada:
 Vicios redhibitorios: Requisitos:
 Que el vicio se encuentre en la cosa al momento de su celebración y aparezca con posterioridad.
 Que afecte el uso y goce de la cosa, total o parcialmente, que hagan presumir que si el arrendatario
los hubiese conocido, no hubiere contratado, o contrata por precio inferior. Se presume la culpa del
arrendador que conociéndolos los calló.
o Si es parcial, pide que se sanee o se demanda para rebaja de precio o se de por terminado con
indemnización de perjuicios.
o Si es total, se pide judicialmente su terminación e indemnización del daño emergente y lucro cesante si
hay mala fe del arrendador.
 No haberlos manifestado al arrendatario y ser tales que éste no los haya podido detectar teniendo en
cuenta su profesión u oficio.
 Actos de perturbación: Pueden ser:
 Provenientes del mismo arrendador o sus dependientes:
o No se puede mudar la forma de la cosa arrendada.
o No se pueden hacer obra o trabajo alguno que compliquen el goce de la cosa. Excepto para beneficio.
o Si es por capricho, ejecutar el contrato con rebaja del precio o desistir con indemnización.
 Proveniente de terceros: Son dos:
o Perturbación por vía de hecho: En este caso el arrendatario es quien debe promover la defensa, ya que
la perturbación es ajena al contrato, por tanto éste puede perseguir al 3º la reparación de perjuicios y si
por la perturbación pierde la tenencia de la cosa puede interponer la acción restitutoria por despojo dentro
de los seis (6) meses siguientes al acto de despojo.
o Perturbación por pretensiones de derecho: Se trata de un saneamiento por evicción, lo que supone que la
pretensión del 3º ataca el derecho de la cosa arrendada, parcial o totalmente. El arrendatario debe poner
en conocimiento de la acción al arrendador, para que este último entre a defender el derecho de la cosa.
Si no lo notifica o no le denuncia el pleito o dilata el proceso por su culpa, responde por los perjuicios que
le cauce al arrendador. Si el arrendatario no resiste las perturbaciones puede desistir con indemnización.
Existirá mala fe del arrendador si arrendó sabiendo que venía la demanda.
 Obligaciones del arrendatario:
o Pagar el precio del arriendo:
 El pago debe ser total, no fraccionado.
 Pagado en los términos y lugar pactados.
 En inmuebles urbanos se paga por mensualidades.
 En predios rústicos se presume por anualidades.
 En los muebles, por costumbre, por días, meses, años, etc.
 Se acostumbra que se pague dentro de los 5 primeros días de cada mes. Es importante porque es el punto de partida
para la constitución en mora
 El no pago del precio es causal de terminación del contrato, se requiere constituir en mora al arrendatario con 2
requerimientos mediando 4 días entre cada uno, si paga cesa la acción, si no paga = restitución.
o Usar y gozar la cosa de acuerdo al fin determinado en el contrato y quién lo va ha hacer: Así por ejemplo, se estipula:
 Para vivienda.
 Para negocio.
 Para vivienda y negocio, etc.
 Será ese fin exclusivamente y cuando es arrendado para vivienda lleva implícito que usarán y gozarán la vivienda el
arrendatario y su familia.
 Puede suceder que el arrendador haya autorizado cederla o subarrendarla.
 Subarriendo:
o Se requiere consentimiento expreso del arrendador.
o Sin esa autorización es causal de incumplimiento y se puede dar por terminado (inspección judicial)

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o Subarriendo total: El arrendatario original sigue respondiendo (mejoras necesarias, precio) como si
estuviese usando y gozando la cosa arrendada.
o Subarriendo parcial: El arrendatario se convierte en arrendador y son contratos diferentes. Si el primer
arrendatario incumple, se constituye en mora, se inicia la acción y el subarrendatario no puede hacerse
parte. Si hay lanzamiento, salen ambos y éste solo puede accionar por indemnización de perjuicios.
 Cesión:
o Debe ser autorizada expresamente por el arrendador.
o El arrendatario original se libera de la relación jurídica contractual.
o El contrato subsiste en cabeza del 3º.
o Mantener la cosa en el mismo estado en que la recibió:
 Se hace relación a las mejoras locativas, ya que son a cargo del arrendatario.
 Si no las hace hay lugar a la terminación del contrato.
 Para comprobar el hecho, el arrendador puede hacer visitas periódicas para comprobar el estado actual del bien.
 Se debe levantar un inventario, conjuntamente, en el que se plasme el estado actual junto con todos sus accesorios y
anexidades.
o Entregar y restituir el bien a la terminación del contrato:
 Al vencimiento del término contractual.
 Si se incumple, hay lugar a exigir la entrega judicialmente, previo el requerimiento que ordena el C.C., y solicitar la
indemnización.
 Desahucio: Notificación judicial o extrajudicial del arrendador al arrendatario (o eventualmente lo
contrario), en ambos casos con antelación igual al tiempo que regula los pagos, en el que informa que
al vencimiento del término contractual no está en disposición de continuar arrendando, por lo cual
solicita la restitución de la cosa arrendada.
o En muebles no se aplica el desahucio sino de acuerdo a la costumbre del lugar sino se estipuló término ni
después de haber usado y gozado la cosa.
o Si a pesar del desahucio no se entrega = restitución sin oposición del arrendatario
o OJO: El desahucio puede provenir del arrendatario cuando no se estipuló término de duración.
 Derecho de retención:
o A favor del arrendador: Art. 2000 C.C., facultad del arrendador de retener los frutos existentes en la cosa arrendada, y
de todos los muebles y enseres que de propiedad del arrendatario se encuentren en la cosa, con el fin de asegurar el
pago de la renta insoluta y el monto de los daños y perjuicios que se haya ocasionado el arrendatario. El derecho se
origina por lo general en la mora en el pago del arrendamiento.
o A favor del arrendatario: Art. 1995 C.C., Se presenta en todos los casos en que el arrendador deba indemnizar al
arrendatario, proveniente de mejoras necesarias cuando el arrendador se sustrae de realizarlas habiéndole comunicado
el arrendatario la necesidades de tales mejoras; o cuando el arrendatario hizo mejoras útiles con autorización del
arrendador y éste no pagó su costo. En estos casos se hace la retención de la cosa arrendada para constreñir al
arrendador al pago de sus obligaciones y así evitar un enriquecimiento injusto del arrendador.
 Prorroga y renovación:
o Renovación: Aquiescencia de los contratantes, cuando terminado el contrato las partes libremente proceden a renovarlo
en forma expresa o tácita.
 Expresa: Implica la celebración de uno nuevo, el cual anula el anterior, aunque las cláusulas pueden o no ser las
mismas.
 Tácita: Solo opera en arrendamientos de inmuebles. En sí la renovación tácita es una prórroga tácita.
o Prórroga: Es decir, renovación tácita. No hay voluntad en forma expresa, pero por situaciones que se dan, el contrato
se entiende prorrogado. Se requieren lo siguiente:
 Que el bien sea un inmueble.
 Que el arrendatario conserve la cosa en su poder, no obstante la terminación del contrato.
 Que el mismo arrendatario haya pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación del
contrato con el beneplácito del arrendador.
 Terminación del contrato:
o Por destrucción total de la cosa arrendada: La destrucción pone fin al arrendamiento, ya que no se puede usar ni gozar.
 Si se destruye por caso fortuito no hay lugar a indemnizaciones.
 Si se destruye por culpa del arrendatario, se liberará de responsabilidad probando caso fortuito o sino deberá
indemnizar.
o Por vencimiento del tiempo pactado: Se aplica el desahucio.
o Por extinción del derecho del arrendador:
 Por hechos ajenos a su voluntad: (sin culpa) Se presume la buna fe. El arrendador debe entregar la cosa al sucesor
del derecho, el nuevo propietario debe respetar el contrato (sustitución de arrendador). Si el arrendador es
usufructuario de la cosa arrendada, el nuevo titular del derecho debe conceder al arrendatario el tiempo que necesite
para la próxima percepción de frutos, y por este tiempo quedará sustituido el usufructuario en el contrato.
 Por enajenación del derecho que tiene sobre la cosa arrendada a cualquier título: (Con culpa). Es decir, vende, permuta
o dona, etc., o cede el usufructo, eventos en que el arrendador debe indemnizar al arrendatario de todos los perjuicios
que le cauce. Estos perjuicios cobijan al subarrendatario si los sufrió en esas mismas causas, pero solo los puede
reclamar el arrendatario, con cargo a reembolsarlos al subarrendatario. Si hay expropiación por utilidad pública no hay
indemnizaciones, pues es una circunstancia ajena a la voluntad del arrendador.
o Por sentencia judicial:

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Cuando el tutor o curador arrienda bienes urbanos del pupilo por más e 8 años, o por más número de años de los que
le falten al pupilo para ser mayor de edad.
 Por incumplimiento de obligaciones.
 Por extinción de las obligaciones (Art. 1625 C.C.)
 Por desaparición del objeto del contrato.
 Por la condición resolutoria: Pero lo que se pide es la terminación con indemnización ya que se trata de un contrato de
tracto sucesivo.
o Por la no realización de mejoras necesarias que hagan imposible el goce de la cosa: Ya que corresponden al arrendador.
 Mora Creditore: Se trata de la mora del arrendador en recibir el pago. Cuando el arrendatario se constituye en mora
por culpa del arrendador, aquél debe hacer un depósito judicial, demostrando al menos sumariamente la mora del
arrendador. LA copia del depósito se envía por correo certificado al arrendador dentro de los 5 días subsiguientes al
mismo.

171. QUÉ ES EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO RÚSTICO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Predio rústico: Rural o fundo, ubicado 100 m. Después de la última construcción urbana.
 Diferencias con el urbano: Radica en la denominación de las partes:
o En el rústico: Propietario del predio y el colono o aparcero.
o En el urbano: Arrendador y arrendatario.
 Juez competente: Civil del circuito, sin importar la cuantía (Agrario cuando funcione). Como el trámite es agrario hay
una excepción al principio de igualdad entre litigantes, ya que al colono lo refuerza el procurador agrario, que es
abogado. Todas las providencias se le deben notificar personalmente a este procurador so pena de nulidad.
 Obligaciones del propietario – arrendador:
o Entregar el predio: En los términos establecidos en el contrato. Hacerlo por sus lindero y dejarlo expreso en un
documento, de lo contrario el colono no responde por perturbaciones de terceros.
Pero se puede arrendar por cabida o cuerpo cierto, en cuyo caso se aplican las mismas reglas de la
compraventa:
 Si es el 10% o menos, el arrendador tiene 2 opciones: que el arrendador le complete el faltante; o que le rebaje el
precio del arrendamiento.
 Si es más del 10%, el colono opta porque subsista el contrato y que le complete el faltante o pide la terminación con
indemnización.
 Si la diferencia por exceso es igual o inferior al 10%, el arrendador tiene derecho a subir el valor del arrendamiento o
limitarle la extensión de tierras.
 Si la diferencia es superior al 10% el arrendador o colono puede pagar el arriendo correspondiente o desistir del
negocio.
o Las demás del C.C. y normas agrarias vigentes.
 Acciones:
o De cumplimiento o restitución: Cuando la cabida por exceso o por defecto es inferior o igual al 10%.
o De terminación del contrato: Cuando el exceso o defecto es mayor al 10%.
 Obligaciones del colono, aparcero o arrendatario:
o Gozar el fundo como un buen padre de familia para que éste no sufra deterioro = mejoras locativas.
o No talar los árboles para extraer madera o carbón de leña, ni destruir los bosques ya que atenta contra la fuente
hidrográfica.
o Si el colono está facultado para cultivar, dicha facultad no comprende la tala de árboles, salvo que se le haya autorizado
expresamente en el contrato.
o Cuidar el fundo para que no lo usurpen total o parcialmente y dar el aviso sobre éstas en caso de haberse alinderado el
bien.
 Notas: Perfeccionado el contrato sin haberse hecho referencia los ganados que se encuentran en el inmueble, se
presume que pertenecen al arrendatario, al igual que sus aumentos; pero la obligación del colono a la terminación del
arriendo, es la de pagar el precio del arrendamiento junto con el ganado de iguales calidades, o pagar en dinero de
acuerdo al valor que tenían al celebrar el contrato. Lo relacionado con mejoras es igual que en predios urbanos.
 Desahucio: Debe ser con antelación de 1 año o por el término de la renta.
 El precio: Puede ser: Parte en dinero, parte en frutos o el total en frutos.
o En dinero: Pagarlo en el tiempo estipulado.
o En dinero y frutos: Tener cuidado con la no percepción de frutos; si es por fenómenos naturales, solo se pagará el dinero;
si es por culpa del colono o sus dependientes, no hay eximente e incurre en mora por no pagar los frutos.
o Todo en frutos: Se asemeja a una sociedad y el colono debe rendir cuentas.

172. REFIÉRASE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO:


 Concepto: El contrato de arrendamiento forma parte dentro del concepto de empresa, es decir, que el C. de Co., no lo
trata en forma separada sino dentro del título de los establecimientos de comercio, dejando vacíos que deben ser
llenado por el C.C. En todo caso la exigencia comercial es que el inmueble que se arriende pueda ser destinado para
fines comerciales, en el que se celebren actos de comercio.
 Renovación: El C. de Co., confunde estas dos figuras, pero hacemos precisión. Renovación es cuando las partes
celebran un nuevo contrato de arrendamiento, dejando sin vigencia el anterior.
 Prórroga: Cuando el contrato de arrendamiento sigue con todas sus consecuencias y efectos bajo las mismas
condiciones de duración y precio (con reajuste convencional o legal), siempre y cuando se reúnan los siguientes
requisitos:

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o Que el arrendatario lleve en el inmueble 2 o más años consecutivos, ejerciendo actividades de comerciante. (prórroga
automática).
o No presentarse ninguno de los 3 casos de excepción, es decir cuándo no hay derecho a prórroga?:
 Cuando el arrendatario ha incumplido el contrato.
 Cuando el arrendador necesita el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una
empresa sustancialmente diferente al que allí funcionaba. (desahucio con 6 meses de anticipación; el arrendador debe
vivir allí al menos 1 año, sino restablecimiento del derecho e indemnización).
 Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega
o desocupación, o demolido por su estado de ruina, o para la construcción de una obra nueva. (no se requiere
desahucio) (cuando es remodelación se deben iniciar obras dentro de los 3 meses siguientes, sino el arrendatario tiene
derecho al local e indemnización).
 Derecho de preferencia: Surge del último caso de excepción:
o Cuando el inmueble ha sido remodelado por readaptación, y el número de locales es menor a los que existían, los
arrendatarios más antiguos tienen preferencia frente a los contratos más recientes.
o El arrendador debe informar con 2 meses de anticipación a la entrega, y los arrendatarios, con 1 mes de anticipación,
deben informar si van a hacer uso o no del local (preferencia), luego se ponen de acuerdo en la nueva renta o acuden al
juez para que decida.
 Subarriendo: El C. de Co., prohíbe el subarriendo y la cesión del contrato de arrendamiento, a menos de autorización
expresa o tácita del arrendador. Si esto se hace hay incumplimiento y no se requiere desahucio, se demanda de una
vez la terminación del contrato. Excepción: Se puede subarrendar aún con prohibición expresa en el contrato, pero
solo hasta el 50% del local comercial.
 Cesión: Para que se dé la cesión deben concurrir los siguientes requisitos:
o Autorización expresa del arrendador.
o Que se de aviso a los acreedores por algún medio escrito, para que contesten si la aceptan o no.
o Publicar la cesión en un diario de amplia circulación, por si se quedó algún acreedor sin notificar.
o Que dentro del término de 2 meses siguientes a dichos avisos no se hayan opuesto dichos acreedores a aceptar al
adquirente como su nuevo deudor.
 Indemnizaciones a favor del arrendatario:
o Cuando el arrendador no da a los locales el destino indicado.
o Cuando no inicia las obras dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la entrega.
o Si en esos mismos lapsos arrienda locales o los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen
actividades similares a las que tenía el arrendatario.
o En la estimación de perjuicios se incluye el lucro cesante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las
indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor
actual de las mejoras necesarias que hubiere hecho en los locales entregados.

173. REFIÉRASE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA LEY 56 DE 1985:


 Objeto: Servir de base para regular los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda y para
determinar el valor del canon respectivo y sus reajustes.
 Concepto: El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente,
la una a conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vivienda, y la otra a pagar por ese goce
un precio determinado.
 Servicios, cosas o usos conexos: Son los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del
inmuebles y a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo. Ej. Agua, luz, teléfono,
alcantarillado, sanitarios y baños.
 Servicios, cosas o usos adicionales: Los suministrados eventualmente por el arrendador, que no son inherentes al
goce del inmueble ni indispensables para satisfacer las necesidades propias del arrendatario, y se paga por ellos hasta
el 50% del valor del precio del arrendamiento. Ej. Televisor, VHS, aire acondicionado, parabólica, etc.
 Prohibición de depósitos: No se puede exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones, ni pactarsen en otro documento.
 Forma del contrato: Puede ser verbal o escrito, pero poniéndose de acuerdo en lo siguiente:
o Nombre e identificación de los contratantes.
o Identificación del inmueble objeto del contrato.
o Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando es el caso, así como las zonas y los servicios compartidos
con los demás ocupantes del inmueble.
o Precio y forma de pago.
o Relación de los servicio, cosas o usos conexos y adicionales.
o Término de duración del contrato.
o Designación del contratante a cargo del que esté el pago de los servicios del inmueble.
 Clasificación:
o Individual: Cuando 1 o varias personas naturales reciben para su albergue o el de su familia, o el de terceros cuando se
trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos adicionales.
o Mancomunado: Cuando 2 o más personas naturales reciben el goce del inmueble o parte de él y solidariamente pagan
el precio.
o Compartido: Cuando verse sobre parte del inmueble que no sea independiente del mismo y cuyo goce se comparta con
el arrendador o con otros arrendatarios.

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o De pensión: Cuando versa sobre parte del inmueble que no sea independiente e incluya necesariamente servicios, cosas
o usos adicionales y se pacte por un término inferior a 1 año. (Inquilinato). (preaviso 10 días).
 Canon: El precio mensual es fijado por las partes en moneda legal, pero no puede exceder del 1% del valor comercial
del inmueble o de la parte de él que se de en arriendo. El valor comercial de inmuebles que figuren en el registro
catastral puede ser estimado hasta en 4 veces el avalúo catastral.
 Subarriendo y cesión: El arrendatario no puede ceder ni subarrendar, a menos de autorización expresa del arrendador.
Si se contraviene es causal de terminación y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con los
usuarios reales.
 Vigencia: A falta de estipulación se entiende por 1 año.
 Prórroga: Se entiende prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que el arrendatario
haya cumplido las obligaciones a su cargo y se avenga a los reajustes legales del precio.
 Obligaciones del arrendador:
o Entregar el inmueble a la fecha de celebración del contrato o en la fecha convenida, en buen estado de servicio, seguridad
y sanidad y poner a disposición los servicios, cosas o usos conexos y adicionales convenidos.
o Mantener en el inmueble los servicios, cosas y usos conexos y adicionales en buen estado para servir al fin c onvenido
en el contrato.
o Entregar al arrendatario una copia del reglamento interno cuando se trate de propiedad horizontal.
o Entregar copia del contrato de arrendamiento al arrendador.
o Las demás que consagra el C.C.
 Obligaciones del arrendatario:
o Pagar al arrendador, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido, el precio del arrendamiento. Si el arrendador
rehúsa recibir el pago, se hace por consignación a favor del arrendador.
o Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños y deterioros distintos al uso normal o por
la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar las reparaciones o
sustituciones necesarias.
o Cumplir con las normas consagradas en los reglamentos internos y estatutos de la propiedad horizontal y las que expida
el gobierno.
o Las demás consagradas en el C.C.
 Comprobación del pago: A través de comprobantes en el que conste la cuantía y el periodo de pago. Si hay renuencia
en expedir el comprobante pedir intervención de autoridad competente.
 Causales de terminación por el arrendador:
o El no pago del precio del arrendamiento y reajustes dentro del término convenido.
o El no pago de los servicios públicos que causen desconexión o pérdida de los mismos, si su pago está a c argo del
arrendatario.
o El subarriendo total del inmueble, la cesión o el goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del
arrendatario sin expresa autorización del arrendador.
o La incursión reiterada del arrendatario en procederes que alteren la tranquilidad de los vecinos, o la destinación del
inmueble para actos delictivos debidamente comprobados.
o La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin expresa autorización, o la destrucción total o parcial
del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario.
o La violación por parte del arrendatario de las normas del reglamento interno o de propiedad horizontal.
o Además unilateralmente durante sus prórrogas, mediante preaviso dado con 3 meses de anticipación y el pago de una
indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Cumplido lo anterior es obligación del arrendatario
restituir el inmueble.
No hay constitución en mora de un periodo entero del arrendamiento, sino que el simple retardo en el pago de
la renta es causal para pedir la terminación del contrato
 Causales de terminación por el arrendatario:
o Suspensión de servicios públicos por acción premeditada del arrendador o por no pagarlos si estaban a su cargo. El
arrendatario puede asumir el costo de ellos y descontarlos del arriendo.
o La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal del arrendamiento del
inmueble, debidamente comprobado.
o El desconocimiento, por parte del arrendador, de derechos reconocidos al arrendatario por ley o contractualmente.
o Con preaviso no menor a 3 meses; pagar 3 meses de arriendo y comunicarle al arrendador tal decisión.
 Restitución especial del inmueble:
o Cuando el propietario o poseedor lo necesiten para ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de 1
año.
o Cuando haya de ser demolido para efectuar una nueva construcción, o para efectuar obras de reparación.
o Cuando fue objeto de un contrato de compraventa.
 Derecho de retención: En todos los casos en que el arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser
privado del inmueble sin el pago previo de la indemnización, o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe
de ella.
 Exigibilidad: Las obligaciones de pagar sumas de dinero a cargo de cualquiera de las partes son exigibles
ejecutivamente con base en el contrato de arrendamiento. En caso del cobro de servicios asumidos por una de las
partes, deberá adjuntarse las facturas o recibos y la certificación de haberlos pagado.
 Requisitos del lanzamiento de vivienda urbana:

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o Notificar la demanda personalmente dentro de los 2 días siguientes a la fecha del auto admisorio. O por aviso que se fija
en la entrada del inmueble y se entrega copia de él a quien habite allí, si fuere posible. La notificación queda surtida 1
día después de ésta. En la misma forma se podrán notificar los requerimientos judiciales al arrendatario.
o Las excepciones previas deben proponerse dentro del término de traslado de la demanda, en escrito separado,
expresando las razones y hechos que las fundamentan y las pruebas que se pidan. Se tramitan así: Luego de
formuladas, el juez fija la fecha para audiencia dentro de los 10 días siguientes y se practican pruebas y se fallan las
excepciones mediante auto interlocutorio, apelable en el efecto devolutivo si es a favor del demandante o en el
suspensivo si es a favor del demandado.
o Ambas partes deben prestar caución dentro de los 5 días siguientes a la diligencia, en los casos señalados en los Arts.
434-10, 337 y 338 del CPC, equivalente a 2 cánones de arrendamiento, para garantizar el resarcimiento de los posibles
perjuicios que sufran las partes a cuyo favor se decida el incidente. Si no se presta la caución se declara desierto el
incidente a favor de quien hubiere cumplido la caución. Y si ninguno presta caución se estará a lo resuelto en la diligencia
de lanzamiento.

174. QUÉ ES EL CONTRATO DE REALIZACIÓN O CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL O INMATERIAL, REFIÉRASE


A ÉL?:
 Concepto: Acto en virtud del cual una parte denominada artífice, operario o empresario, se obliga para con otra parte
denominada dueño, a realizar una obra material determinada o inmaterial, pagando un precio y que está sujeta a la
aprobación parcial o total por el dueño, de acuerdo a las estipulaciones contractuales.
 Características:
 Bilateral: Las partes de obligan recíprocamente desde su celebración.
 Oneroso: Las partes perciben utilidad recíproca.
 Conmutativo: Equivalencia entre la obra realizada y el precio.
 Aleatorio: Cuando la remuneración no se cuantifica desde el comienzo, sino que consiste en una participación
de las utilidades de la obra como precio.
 Consensual: Se perfecciona con el solo consentimiento de las partes en cuanto a la obra y el precio.
 Típico: Está regulado en el C.C.
El error en el artífice anula el contrato.
 Elementos de esencia:
 Realización de la obra.
 Precio: Puede fijarse en dinero, especie, o en una prestación de dar, hacer o no hacer algo, lo importante es que
represente utilidad para el artífice. El cual puede ser:
o Convencional: el fijado por las partes de común acuerdo.
o Usual: El que cobran los demás artífices de acuerdo a la costumbre del lugar.
o Pericial: Cada parte designa un perito cuando la obra no es usual en el lugar.
o Arbitral o por tercero: Cuando de común acuerdo designan a una persona diferente a los contratantes
para fijar el valor de la obra.
 Si el árbitro o el 3º muere antes de fijar el precio y la obra no ha comenzado, el contrato es nulo, por falta de
elemento de la esencia.
 Si alcanzó a determinarlo, es válido.
 Si muere y ya se comenzó la obra, se nombran 2 peritos.
 Requisitos de validez: Los del 1502 C.C., es decir, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos.
 Exigencia: No debe haber subordinación, dependencia o representación, por cuanto este acto se rige por lo civil y
no por lo laboral. Es decir, que no haya horario para la ejecución de la obra, pero el artífice debe entregarla en el
plazo fijado a fin de no ser constituido en mora.
 Materias primas:
 Si el dueño suministró los materiales, se trata de una venta, pero solo se perfecciona con la aprobación del
dueño.
 Si la materia principal es suministrada por el que ordenó la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de
arrendamiento. En caso contrario, será de venta.
 Obligaciones del artífice:
 Realizar la obra encomendada.
 Entregar la obra en el tiempo estipulado (puede ser total o parcial).
El dueño, en cualquier momento puede hacer cesar la realización de la obra, antes de su confección.
 Obligaciones del dueño:
 Pagar el precio.
 Cooperar en la confección de la obra: Esto en algunos contratos en que es indispensable la cooperación del
dueño para el logro de un óptimo resultado, como la elaboración de un vestido, de una pintura o escultura
determinada.
 Recibir la obra (responde por el daño de materiales y de la obra misma cuando esté en mora de recibirla).
 Los riesgos:
 La pérdida de la materia suministrada por el que ordenó la obra, pertenece a éste, y el artífice solo es responsable
cuando la materia perece por su culpa o por culpa de los que le sirven.
 Terminación:
 Mutuo consentimiento.
 Por resolución.

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Por muerte del artífice (intuito personae).


La muerte del dueño no termina el contrato, el artífice la confecciona y demanda a los herederos para que reciban
la obra y paguen el precio.
 Construcción de edificios:
 Sujetos: Dueño y empresario
 Estabilidad de la obra: 10 años siguientes a la entrega.
 Imprevisión contractual: Sobre costo de materiales, en el contrato de suministro va inmersa, se acude al juez
para que reajuste el precio.
 Cuando el empresario se encarga de toda la obra por un precio único:
o No puede pedir aumento del precio por encarecimiento de jornales o materiales, o por agregaciones o
modificaciones en el plano primitivo, salvo que se haya pactado un precio por esas agregaciones o
modificaciones.
o El no estudio de suelos puede generar saneamiento por vicios redhibitorios.
o Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, en los 10 años, por vicio de la construcción, o
por vicios del suelo, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario. Salvo que los
materiales hayan sido suministrados por el dueño.
o El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, significa que el dueño la aprueba, pero
no exime de responsabilidades al empresario conforme a lo anterior.
o Si los empleados han contratado con el dueño directamente sus pagos, se mirarán como contratistas
independientes; pero si han contratado con el empresario no tendrán acción contra el dueño sino
subsidiariamente y en concurrencia a lo que éste debía al empresario.

175. QUÉ ES EL CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una parte entrega a la otra un bien mueble o inmueble para que lo use y lo restituya
de la misma especie, después de terminado el uso. (El Art. 2200 erradamente utiliza el término traditar).
 Sujetos:
 Comodante: Quien entrega la cosa.
 Comodatario: Quien usa la cosa.
 Duración: Según la C.S.J., es de 5 años máximo.
 Características:
 Unilateral.
 Gratuito.
 Real.
 Debe otorgarse por escrito para efectos probatorios, sin significar que es solemne, para evitar la prescripción
adquisitiva de dominio.
 Diferencia con el arrendamiento de cosas: El comodato es gratuito, el arrendamiento es oneroso.
 Obligaciones del comodante:
 Con fundamento en el contrato: Entregar la cosa.
 Con fundamento en la ejecución del contrato, tenemos las siguientes:
o Indemnizar al comodatario de los perjuicios ocasionados por la mala condición o calidad del objeto
prestado, teniendo en cuenta:
 Que la mala condición o calidad sea de tal naturaleza que por eso haya causado daño.
 Que haya sido conocida y no declarada por el comodante.
 Que el comodatario no haya podido determinarla con mediano cuidado.
 Obligaciones del comodatario:
 Emplear la cosa en el uso convenido o a falta de esta estipulación, darle el uso normal que se le suele dar.
 Conservar la cosa, empleando el mayor cuidado.
o El comodatario responde del deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa.
o Si la cosa sufre deterioro que no pueda emplearse en el uso ordinario, puede el comodante exigir el
precio que tenía la cosa al momento de la entrega abonando su propiedad al comodatario.
o Se exonera de responsabilidad probando fuerza mayor, excepto en los siguientes casos, en los que sí
responde:
 Cuando empleó la cosa en uso indebido.
 Cuando ha demorado su restitución.
 Cuando la fuerza mayor sobrevino por su culpa.
 Cuando frente a un accidente prefiere salvar sus cosas.
 Cuando expresamente se ha hecho responsable del caso fortuito.
 Restituir la cosa en el mismo estado en que la recibió. Esta restitución debe hacerse de acuerdo a:
o Al vencimiento del término contractual (convencional o judicialmente).
o O después del uso para el que ha sido prestada.
Sin embargo, se podrá pedir, antes del vencimiento del término estipulado, en los siguientes casos
 Si muere el comodatario, a menos que haya sido prestada para un uso particular que no pueda suspenderse.
 Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa.
 Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa.
 Bienes susceptibles de comodato:
o Muebles o inmuebles no fungibles y que estén en el comercio.

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o Que la cosa sea una individualidad, una especie o cuerpo cierto, para que pueda cumplirse la restitución.
 Derecho de retención: Facultad del comodatario para retener la cosa dada en comodato y asegurar los pagos a
cargo del comodante, por daños o perjuicios (mala calidad de la cosa) o reparaciones urgentes de la cosa y cuando
el comodante se niega a pagarlos. Nace por equidad y justicia. El comodatario responde hasta de la culpa levísima.
 Comodato precario: En el cual el comodante se reserva el derecho de pedir la cosa dada en comodato en cualquier
tiempo.
 Terminación:
 Por vencimiento del término estipulado.
 Por la necesidad imprevista y urgente de la cosa por parte del comodante.
 Por incumplimiento de las obligaciones del comodatario.
 Por muerte del comodatario, ya que es intuito personae y los herederos no pueden seguir usando la cosa,
teniendo la obligación de restituirla.

176. QUÉ ES EL CONTRATO DE MANDATO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una parte (persona) se obliga para con otra a realizar uno o varios actos jurídicos
por cuenta y a nombre de la otra.
 Sujetos:
o Mandante: Poderdante o comitente, quien encarga la realización de los actos jurídicos.
o Mandatario: O apoderado, quien recibe el poder y realiza los actos jurídicos.
 Características:
o Bilateral.
o Oneroso o gratuito.
o Conmutativo.
o Relativo.
o Típico.
o Consensual.
o Solemne, como el mandato judicial, caso en el cual se denomina poder y puede ser especial o general. O cuando
se otorga por escritura pública.
 Forma de otorgarlo:
o Se otorga un poder, verbal o escrito, o por cualquier medio inteligible que lo presuma, y aún por la aquiescencia
tácita de la persona en la realización del negocio.
o Reunir los requisitos del 1502 C.C., en algunos casos el mandatario es incapaz, pero el mandato es válido, a
saber:
 Cuando el acto obligue al mandante y a los terceros.
 Si la incapacidad es relativa los actos tienen validez y obligan al mandante.
 Si es absoluta las obligaciones no tienen efecto.
 Fuente u origen:
o Convencional: Cuando proviene de la voluntad de las partes
o Legal: Cuando tiene su origen en la ley, como por ejemplo la administración de bienes de incapaces.
 Requisitos para que haya contrato de mandato:
o Otorgamiento del poder, para que una persona celebre negocios o emita declaraciones de voluntad.
o Que esas declaraciones de voluntad se emitan por cuenta y riesgo de otros.
 Objeto:
o Está representado en las obligaciones que contraen las partes.
o El mandatario puede hacer las declaraciones de voluntad bien sea en nombre y por cuenta del mandante, o por
cuenta del mandante, así:
 A nombre y por cuenta del mandante: El mandatario da a conocer su calidad de mandatario al tercero con quien
contrata, y por lo tanto no solo ejecuta el negocio por cuenta del mandante sino también en su nombre.
 Por cuenta del mandante: Obra por cuenta del mandante pero sin dar a conocer al tercero su calidad de
mandatario, ya que en este caso, obra por cuenta del mandante pero no en nombre de éste, sino en nombre suyo.
 Clases:
o General: Cuando se confiere para todos los negocios del mandante, así contenga algunas excepciones
determinadas. Ej. Administrador, deja de ser consensual y pasa a ser solemne (escritura pública). Los términos
empleados en este mandato no pueden ser susceptibles de aplicación analógica, como por ejemplo la facultad
de vender no conlleva a la de hipotecar.
o Especial: Cuan do el encargo o encargos están específicamente determinados, es consensual.
 Administración del mandato: El mandatario debe ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los
casos en que la ley lo autoriza a actuar de otro modo. Así las cosas, las responsabilidades del mandatario son:
o Ejecutar el mandato siguiendo las instrucciones del mandante y en la forma más benéfica para éste. Esas
instrucciones pueden darse al momento de otorgar el poder o posteriormente a él y pueden ser modificadas en
el curso de la ejecución del mandato.
o Debe abstenerse de ejecutar el mandato cuando la considere peligros para el mandante.
o Si el mandatario se halla en imposibilidad de obrar con arreglo a las instrucciones recibidas, debe tomar las
providencias conservatorias que las circunstancias exijan; pero si no le fuere posible dejar de obrar sin
comprometer gravemente al mandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque a las instrucciones
y que más convenga al negocio. Caso en el cual el mandatario debe probar la fuerza mayor que lo imposibilitó
a seguir las órdenes del mandante.

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o Puede emplear, en la ejecución del mandato, medios equivalentes si la necesidad lo obliga a ello y se obtuviere
de este modo el objeto del mandato.
o Podrá aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con menos gravamen para el mandante,
aunque éste los hubiese designado mayores.
o Le está prohibido apropiarse de lo que exceda al beneficio o aminore el gravamen.
 Derechos que no admiten la representación:
o La patria potestad.
o El acto de testar, ya que es personalísimo y unilateral.
 Delegación del mandato: Situaciones:
o El mandante autoriza la delegación que hace el mandatario y designa la persona del delegado. En este caso el
mandatario sale de la relación jurídica, presumiéndose la realización de un nuevo contrato entre mandante y
delegado.
o El mandante autoriza la delegación, pero sin designar la persona del delegado, es decir, el mandatario delega
pero sigue respondiendo por los actos del delegado, responde por la incapacidad del delegado y no sale de la
relación jurídica contractual.
o El mandante ni autoriza ni prohíbe la delegación, sin embargo el mandatario delega, caso en el cual responde
por la gestión de su delegado como si hubiese sido realizada por el mismo.
o El mandante ha prohibido expresamente la delegación, pero el mandatario delega, caso en el cual, el mandatario
responde por la gestión de su delegado y de todos los actos que éste ejecute: Responde hasta por la culpa
grave.
 Prohibiciones al mandatario:
o Donar los bienes de su mandante, aunque tenga la libre administración de éstos
o Vender bienes del mandante cuando le encomendó adquirir bienes semejantes.
o Comprar para si los bienes que se le encomendaron vender.
o Tomar para si a interés los dineros que el mandante le haya dado para ponerlos a interés.
o Prestar sus dineros cuando se le haya encomendado tomar dineros en préstamo.
 Responsabilidad del mandatario:
o En principio se entiende entre mandatario y mandante, pero excepcionalmente responde frente a terceros, e dos
casos:
 Cuando no dio a conocer suficientemente su calidad.
 Cuando se obliga personalmente.
 Obligaciones del mandatario:
o Realización de la gestión encomendada.
o Dar cuenta de su administración al mandante.
o Rendir cuentas de su administración con los respectivos soportes, salvo que el mandante lo haya eximido de
esta obligación.
 Obligaciones del mandante:
o Pagar la remuneración estipulada o en su defecto la usual.
o Dar las instrucciones en la forma como debe ejecutarse el mandato.
o Proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato.
o Rembolsar al mandatario los dineros, con intereses, que éste prestó para la realización del mandato.
o Pagar al mandatario los perjuicios que la realización del mandato le haya acarreado.
o Cumplir las obligaciones que as u nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato.
No puede el mandante dejar de cumplir las obligaciones precitadas, alegando que el negocio encomendado no
le reportó utilidad o que fue muy oneroso, salvo que se compruebe culpa del mandatario.
 Derecho de retención: Art. 2128 C.C.
o Autoriza al mandatario a retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para asegurar
las prestaciones que se le deben.
 Revocación: Puede ser:
o Expresa: Cuando se le comunica al mandatario para que no siga con la ejecución del encargo.
o Tácita: Cuando el mandante encarga de la realización del negocio a otra persona sin avisarle en forma expresa
al mandatario.
 Renuncia: Es la facultad del mandatario para no seguir ejecutando el encargo encomendado. Pero la renuncia no
pone fin a las obligaciones, sino después de un tiempo prudencial, o el suficiente para que el mandante pueda
proveerse de un nuevo mandatario, de otro modo el mandatario se hace responsable de los perjuicios que dicha
renuncia cauce al mandante, a menos que medie enfermedad o grave causa que lo justifique.
o Si es por muerte del mandante, el mandatario tiene que seguir ejecutando la gestión en nombre del fallecido en
el caso en que si no lo hace surjan perjuicios para terceros. Ej. Cuando se recibe poder para vender un inmueble
y una vez celebrada la promesa de compraventa fallece el mandante. La obligación consiste en perfeccionar el
contrato de compraventa.
 Terminación:
o Por mutuo consentimiento.
o Por realización de la gestión o por cumplimiento del término prefijado.
o Por la insolvencia del mandante o mandatario.
o Por quiebra de alguno de los dos.
o Por interdicción de alguno de los dos.
o Por muerte de alguno de los dos. Con la excepción antes anotada.

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o Por revocación del mandato.


o Por renuncia del mandatario.
o Por cesación de las condiciones del mandante, si el mandato ha sido conferido en ejercicio de ellas. O cesación
de las condiciones del mandatario.
 Causales unilaterales de terminación:
o Revocación del mandato.
o Renuncia del mandatario.

177. CÓMO ES EL CONTRATO DE MANDATO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de
otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante (es decir se trata de un mandato con poder o
sin poder).
 Mandato con poder: Cuando el mandatario actúa frente al 3º en nombre y representación del mandante.
 Mandato sin poder: Supone que la realización del negocio se efectúa entre el mandatario y el 3º.
 Características:
o Bilateral y Oneroso.
 Remuneración: Puede ser:
o Convencional.
o Usual.
o Pericial.
 Remuneración parcial: Cuando el mandato termina de la ejecución completa de la gestión. El mandatario tiene
derecho a honorarios, pero de acuerdo a los servicios prestados y la remuneración total del mandato.
 Reducción de la remuneración: Cuando la remuneración pactada es desproporcionada con relación a la gestión
realizada. Se demanda demostrando que la remuneración usual es notoriamente inferior a la estipulada, o
acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta de remuneración usual.
Sin embargo, el mandante no puede pedir la reducción cuando esta haya sido pactada voluntariamente y pagada
después de la ejecución del mandato.
 Obligaciones del mandante:
o Pagar la remuneración pactada (total o parcial).
o Reintegrar las expensas hechas por el mandatario en la realización de los actos de comercio a nombre del
mandante.
o Dar respuesta al mandatario en los casos en que éste no le comunique la realización de la gestión, la renuncia
o la modificación del mandato, so pena de que su silencio sea tomado como la aceptación de las determinaciones
contenidas en la comunicación hecha por el mandatario.
 Obligaciones del mandatario:
o Comunicar al mandante sobre la realización completa del mandato, su modificación o revocatoria.
o Informar al mandante de la marcha del negocio, rindiendo cuentas detalladas de la gestión y entregarle dichas
cuentas dentro de los 3 días siguientes a la terminación del mismo.
o Pagar intereses al mandante por razón de las sumas que esté obligado a entregarle en caso de mora.
o Seguir las instrucciones dadas por el mandante.
o Proveer la custodia de las cosas que le son entregadas con destino al mandante.
o Tiene derecho de retención
 Derecho de retención: El mandatario puede retener los efectos del mandante y puede disponer de los dineros del
mandante en orden preferencial como si fueran salarios o prestaciones.
 Revocación: Puede ser total o parcial, sin embargo, comercialmente puede darse la irrevocabilidad del mandato
cuando expresamente se ha pactado, o cuando se ha conferido a favor del mandatario o de un tercero, en cuyo caso
podrá revocarse por justa causa comprobada.
 Irrenunciabilidad: El mandato es irrenunciable cuando se ha pactado en interés del mandatario o de un tercero, y
solamente por justa causa puede el mandatario renunciar al poder. LA muerte o inhabilitación del mandante no
extingue el mandato cuando ha sido conferido también en interés del mandatario o de un 3º.
 Terminación:
o Iguales que las del C.C.
 Diferencias con el contrato de trabajo:
o El objeto del mandato es la realización de actos jurídicos; en el de trabajo es la prestación personal de un servicio.
o En el de mandato no existe subordinación o dependencia; en el de trabajo es un elemento de esencia.

178. QUÉ ES EL CONTRATO DE MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una de las partes tradita a otra un bien fungible, la cual se obliga a restituirlo en
una especie de igual género, calidad y cantidad, sea que el precio de ellas hayan subido o bajado en el intervalo.
 Sujetos: Mutuante y Mutuario
 Características:
o Unilateral.
o Real.
o Principal.
o Naturalmente gratuito.
o Oneroso conmutativo cuando se pactan intereses.
 Obligaciones del mutuante:

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o Entregar la cosa (transferencia del dominio)


o Indemnizar los daños que sufra el mutuario por vicios ocultos o mala calidad de la cosa, si éste los ha ignorado
o ha podido ignorar sin su culpa.
o Pagar la indemnización indicada cuando el mutuo se estipule sin intereses, si teniendo conocimiento de los vicios
ocultos o la mala calidad de la cosa mutuada, los haya callado al mutuario.
 Obligaciones del mutuario:
o Restituir el objeto del mutuo en el lugar y tiempo estipulados.
o Pagar intereses en dinero o en especie hasta el monto estipulado.
o Tratándose de dinero el mutuario no puede renunciar al plazo por ser oneroso.
 De la Capacidad:
o En el mutuante la capacidad se produce al ser el dueño de la cosa.
o En el mutuario, debe ser una persona absolutamente capaz (de ejercicio o de obrar).
 De la Culpa:
o Cuando es gratuito, ambos responden hasta por la culpa levísima.
o Cuando es oneroso, responden por la culpa leve, por ser conmutativo.
 Del Dinero:
o Cuando la cosa mutuada es dinero, generalmente es oneroso, los intereses son convencionales. El mutuario
debe devolver la misma cantidad de dinero con los intereses, si se pactaron.
o Podrá darse una clase de moneda por otra (Nacional o Extranjera) siempre que se ajuste a lo mutuado, si no
se dijo otra cosa.
 Del Plazo: Si no se estipuló plazo para restituir la cosa, solo podrá exigirse su devolución pasados 10 días a la
tradición de la misma, luego puede acudir al juez. El plazo puede ser:
o Convencional: El convenido por las partes.
o Legal: Después de 10 días.
o Judicial: El que fije el Juez.
Si el mutuo es gratuito, el plazo se concede a favor del deudor, es decir que el mutuante no puede pedir la restitución
de la cosa si no se ha vencido el plazo. Pero el mutuario puede renunciar al plazo unilateralmente, es decir, devuelve
la cosa antes del vencimiento del plazo.
Si el mutuo es oneroso, el mutuario no puede renunciar al plazo, solo de común acuerdo. La renuncia unilateral del
deudor causaría perjuicios al mutuante.
 De los Intereses: Pueden ser:
o Convencional de plazo: Cuando lo fijan las partes.
o Moratorios: 1 ½ veces el bancario corriente, se cobran después del vencimiento.
o Corrientes: El fijado por la superintendencia bancaria.
o Legales: Los fija el C.C., en el 6% anual = 0.5% mensual.
Nota: Si no se fijaron intereses, se entiende que son los legales.
 Lesión enorme por intereses excesivos: Cuando los intereses son excesivos, el mutuario tiene derecho a pedir al
juez su reducción a lo legalmente establecido y puede obligar al mutuante a devolver los excesos que se hayan
pagado durante el plazo. No se trata de una demanda sino de una excepción.
 Terminación: Con la devolución de la cosa.

179. CÓMO ES EL CONTRATO DE MUTUO ENE EL CÓDIGO DE COMERCIO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: El C. de Co. no lo define, sin embargo, se siguen los mismos lineamientos del C.C., con algunas
diferencias.
 Diferencias con el civil:
o El comercial pierde la gratuidad por la onerosidad.
o Si se pactaron intereses, pero no se cuantificaron, serán los corrientes bancarios.
o Si no se pactaron intereses en el contrato ni se cuantificaron, pero se presuma que se deben pagar, serán los
legales.
 Capitalización de intereses:
o Cuando los créditos se otorgan a largo plazo y la cuota que se paga mensualmente no alcanza a cubrir los
intereses el saldo insoluto se capitaliza.
 Cláusula aceleratoria: Estipulación contractual por la cual en caso de que el mutuario se atrase en el pago de una
de las cuotas mensuales, tendrá derecho el mutuante a exigir la totalidad de la obligación. Se trata de una renuncia
expresa y unilateral al plazo.
 Lesión enorme: El mutuario puede pedir reducción de intereses cuando son excesivos.
 Obligaciones del mutuante:
o Indemnizar los daños que sufra el mutuario por vicios ocultos o mala calidad de la cosa, si éste los ha ignorado
o ha podido ignorar sin su culpa.
o Pagar la indemnización indicada cuando el mutuo se estipule sin intereses, si teniendo conocimiento de los vicios
ocultos o la mala calidad de la cosa mutuada, los haya callado al mutuario.
 Obligaciones del mutuario:
o Restituir el objeto del mutuo en el lugar y tiempo estipulados.
o Pagar los intereses estipulados.
o Si es dinero, el mutuario no puede renunciar al plazo, por que el mutuo comercial es oneroso.
 Diferencias con la compraventa:
o En la compraventa no hay gratuidad.

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o No hay restitución.
 Similitudes con la compraventa:
o En la compraventa y en el mutuo el comprador y el mutuario pueden usar, gozar y disponer de la cosa.
 Diferencias con el comodato:
o El comodato se realiza sobre cosas NO fungibles; en éste son fungibles.
 Diferencias con el arrendamiento:
o En el arrendamiento se usa, se goza y se restituye la misma cosa; en el mutuo se usa, se goza pero se restituye
otra de iguales características.
o El arrendamiento es oneroso; el mutuo gratuito u oneroso.

180. QUÉ ES EL CONTRATO DE DEPÓSITO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: Acto por el cual una parte denominada depositante le entrega a otra un bien mueble o inmueble para que
lo cuide, lo guarde y lo conserve, con la obligación de restituirlo en especie.
 Clases: Es de dos maneras:
o El depósito propiamente dicho y,
o El secuestro.
o También encontramos el necesario.
 CONTRATO DE DEPÓSITO PROPIAMENTE DICHO:
o Clases:
 Regular: Cuando el depositario se obliga a guardar, cuidar y preservar la cosa, restituyendo la misma cosa.
 Irregular: El depositario se obliga a restituir en especie, es decir, otro de iguales cantidades y calidades.
o Características:
 Unilateral.
 Real.
 Generalmente gratuito, es decir, excepcionalmente es oneroso. La importancia de la gratuidad radica en la calidad
de las personas, por tanto el error en cuanto a la persona debería de ser causal de rescisión, pero no procede
legalmente, lo que se pide es la terminación ya que los contratos unilaterales no son rescindibles.
 Consensual
o Objeto: Consiste en la guarda de la cosa.
 Por la guarda no se presume que se pueda hacer uso de la cosa.
 Si hay uso de la cosa, es un comodato.
 Excepcionalmente se puede usar la cosa:
 Cuando se presuma que se puede usar, de acuerdo a la confianza y grado de amistad entre las partes.
(califica el juez).
 Cuando las cosas no se deterioran por el uso.
 Cuando se entrega dinero contado y no en cajilla, urna o cofre.
o La capacidad: Que ambos sean capaces. Si el depositante es incapaz, el contrato es válido, ya que quien se
obliga es el depositario, quien debe ser capaz
o Responsabilidad del depositario:
 Responde hasta de la culpa grave.
 Excepcionalmente responde hasta de la culpa leve, cuando va en beneficio de ambas partes, así:
 Cuando se celebró por amistad o parentesco con el depositario.
 Cuando el depositario puede usar la cosa o por que hay remuneración.
 Si el depositario se ha ofrecido como tal o ha pretendido que se le prefiera sobre otra persona como
depositario.
 En los casos en que se presenten rupturas del arca o de los sellos que guardan los objetos depositados hay culpa
del depositario o de los dependientes y en estos casos se estará a la declaración del depositante, en cuanto al
número y calidad de las especies depositadas, pero no habiendo culpa del depositario, será necesaria, en caso
de desacuerdo, la prueba pertinente. En todo caso se presume culpa del depositario en casos de fractura o
forzamiento.
o Eximentes de responsabilidad:
 Fuerza mayor.
 Caso fortuito.
Si el depositario causó la fuerza mayor o el caso fortuito y por ende la destrucción de la cosa, paga el
valor del bien depositado.
o Obligaciones del depositario:
 Conservar y cuidar la cosa, al igual que los sellos y cerraduras.
 Guardar los secretos de los depósitos de confianza.
 Restituir la cosa depositada. Es obligatorio en los siguientes casos:
 Por muerte del depositario.
 Si sobreviene al depositante una necesidad urgente de la cosa.
 Abstenerse de usar la cosa, salvo en los casos de presunción judicial.
o Obligaciones del depositante:
 Restituir la cosa
 Indemnizar al depositario de las expensas hechas para la conservación de la cosa.
 Indemnizar al depositario por los perjuicios que sin culpa le haya ocasionado el depósito.

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o Derecho de Retención: El depositario, CON consentimiento del depositante, podrá retener la cosa a título de
compensación, o en seguridad de lo que el depositante le deba, salvo que la deuda sea en razón de las expensas
o a los perjuicios que se le hayan causado con el depósito.
 DEPÓSITO NECESARIO:
o Concepto: Su denominación jurídica proviene del estado de necesidad y se presenta cuando el depositante no
tiene la libre escogencia de la persona del depositario, ya que se presenta en virtud de una catástrofe, ruinas,
incendio, saqueo, etc., es decir, se le entrega el bien al primero que se presente.
o Responsabilidad del depositario: Dijimos que el depositario responde hasta de la culpa grave, en el necesario
responde hasta de la culpa leve.
o Efectos: Los efectos de este depósito cobijan posaderos u hoteleros, a los dueños de los bares, estaderos, etc.,
a sus dependientes, cuando el pasajero ha dejado en el hotel y bajo la custodia de éstos su equipaje y efectos
personales, quienes responden por el deterioro, pérdida y hurto de éstos, excepto por fuerza mayor o caso
fortuito. Pero cuando el pasajero no da a conocer los efectos extraordinarios, no hay responsabilidad del hotelero,
mientras que si la habrá si el pasajero entrega en depósito en cajillas de seguridad y se le ha extendido un
recibo.
 EL SECUESTRO:
o Concepto: Es el depósito de una cosa, que se disputan 2 o más individuos, en manos de otro quien la debe
restituir al que obtenga una decisión a su favor. Las reglas que se aplican a éste son las mismas que las del
depósito necesario.
o Sujetos: Al depositario se le denomina secuestre y el depositante.
o Clases:
 Convencional: El que se constituye con la entrega del objeto litigioso a una persona designada por las partes en
conflicto.
 Judicial: El que se constituye por decreto del Juez y se presenta en los procesos que tienen medidas cautelares:
 Medidas cautelares sobre muebles y enseres: El memorial va en cuaderno separado y en un solo acto se
hace el embargo y el secuestro. Se practica la diligencia y se le entran al secuestre y éste a la vez puede
hacer un contrato de depósito gratuito y a la orden del opositor.
 Medidas cautelares sobre inmuebles: Primero se pide el embargo y que se oficie al registrador de IIPP
para que registre la medida, luego se pide el secuestro. Este secuestro es oneroso y el secuestre debe
rendir cuentas de su administración al juzgado.
o Terminación:
 Por pago.
 Por remate de los bienes.
 Por condonación de la deuda.
 Porque prosperó el incidente del tercer poseedor.
 Por muerte del depositario.

181. QUÉ ES EL CONTRATO DE DEPÓSITO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, REFIÉRASE A ÉL?:


 Concepto: El depósito en general, no lo define, pero hace la distinción entre éste, el depósito en almacenes
generales, el depósito del contrato de hospedaje y reglamenta por separado a cada una de las empresas dedicadas
a esta actividad. Por tanto, sigue los mismos lineamientos del C.C., sobre el depósito en general.
 Características:
o Oneroso.
o Bilateral.
 Remuneración: Por la guarda y conservación de la cosa, ya sea convencional, usual o pericial.
 Responsabilidad: Por ser oneroso, las partes responden hasta de la culpa leve por el pago de la remuneración, la
custodia y la conservación de la cosa, y se presume que la pérdida o deterioro de la cosa se debe a culpa del
depositario, quien debe probar para exonerarse, que una causa extraña lo causó.
 Obligaciones del depositario:
o Conservar y cuidar la cosa.
o No usar la cosa ni darla a otro en depósito sin el consentimiento del depositante, excepto cuando la costumbre
lo autorice o sea necesario para la conservación de la cosa.
o No consumir los bienes, ya que son fungibles que al devolverlos en dinero por haberlos consumido se convierte
en un mutuo por la tradición tácita.
o Restituir la cosa en el plazo fijado por las partes,
 o cuando es reclamada a falta de plazo pactado.
 Sin embargo el depositario puede devolverla antes del plazo sino se fijó término, avisando con prudente antelación
teniendo en cuenta la naturaleza de la cosa.
 Dicha restitución conlleva la de los frutos y accesorios.
 Cuando son varios los depositantes, y discrepan sobre la restitución, ésta debe hacerse como lo disponga el juez,
igualmente cuando haya herederos y la cosa no sea divisible.
 Cuando el depósito es un beneficio de un 3º, requerirá del consentimiento, para que el depositario se obligue.
 La restitución debe hacerse en el lugar que estipularon las partes, o en su defecto, en el lugar en que debía
custodiarse.
 Los gastos de restitución son a cargo del depositante.
 Obligaciones del depositante:

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o Pagar la remuneración estipulada, o la usual o la pericial.


o Abonar al depositario los gastos que haya realizado en la conservación de la cosa.
o Indemnizar los perjuicios que el depósito le cauce al depositario.
 Derecho de retención: El depositario puede retener la cosa para garantizar el pago de las sumas que le deba el
depositante, relacionadas directamente con el depósito.
 Terminación:
o Por vencimiento del término contractual.
o Por la necesidad de urgencia que de la cosa tenga el depositante.
o Por que el depositario se ve impedido de cumplir sus obligaciones.
o Por muerte del depositario.

182. CUÁLES SON LOS CONTRATOS ACCESORIOS, ENUMERELOS?:


 Contrato de Fianza.
 Contrato de Anticresis.
 Contrato de Prenda.
 Contrato de Hipoteca.

183. QUÉ ES EL CONTRATO DE FIANZA, EXPÓNGALO?:


 Concepto: Acto o contrato accesorio en virtud del cual una persona se obliga a pagar en caso de que el deudor
principal no pague. Es una garantía personal para el cumplimiento de una obligación. Igualmente se puede constituir
a favor del fiador.
 Características:
o Gratuito.
o Unilateral: El único obligado es el fiador.
o Consensual.
o Accesorio.
 Validez:
o Cuando la obligación principal es válida, la accesoria también.
o Cuando la obligación principal es nula, lo será también la accesoria.
o Si la obligación accesoria es nula, no afecta la principal.
 Eficacia:
o Si la obligación principal existe, existe la accesoria.
o Si se paga parte de la principal, la accesoria sigue subsistiendo hasta el valor insoluto.
o Las obligaciones se califican de civiles y naturales; las primeras pueden exigirse civilmente, las segundas se
dejan a voluntad del deudor de pagar o no, por tanto no tiene acción ni excepción.
o La fianza puede otorgarse bajo término o condición suspensiva o resolutoria, pues es un hecho voluntario del
fiador.
 La cuantía:
o El fiador no puede obligarse a más de lo que se haya obligado el deudor principal.
o En cambio, el fiador puede obligarse por menos.
 Derecho de Excusión: Derecho que tiene el fiador reconvenido por su acreedor para manifestarle a éste que no le
persiga sus bienes sino que 1º persiga los del deudor principal y sobre las hipotecas y prendas constituidas por el
deudor para la seguridad de la misma deuda.
o Bienes no susceptibles de excusión:
 Los existentes fuera del domicilio del deudor. Y fuera del territorio Nal.
 Los embargados o litigiosos, o créditos de difícil cobro.
 Los bienes cuyo dominio está sujeto a condición resolutoria.
 Los hipotecados a favor de deudas preferenciales.
o Condiciones del beneficio de excusión:
 Que no se haya renunciado a él expresamente.
 Que el fiador no se haya obligado como deudor solidario.
 Que la obligación principal produzca acción.
 Que la fianza no haya sido autorizada por el juez.
 Que el beneficio se oponga después de la reconvención hecha al fiador.
 Que se señalen al acreedor los bienes del deudor.
o Cuándo no procede?:
 Cuando se trata de fianzas naturales, legales o judiciales.
 El Subfiador: Es el fiador del fiador frente a una misma obligación. Si existen 2 o más fiadores de una misma deuda,
cada uno de ellos responde en proporción de la misma, es decir, la deuda se divide entre los fiadores en partes
iguales. Tanto el fiador como el subfiador responden de la culpa grave, ya que es un contrato que no les reporta
ningún beneficio, pero excepcionalmente responden de la culpa leve.
 Clases de Fianza:
o Convencional: Cuando se constituye por voluntad del fiador.
o Legal: Cuando la ordena la ley. Como curador, tutor, etc.
o Judicial: Cuando se constituye por mandato del juez. De peritos, secuestres, etc.
 Responsabilidad del fiador:
o El fiado responde hasta de la culpa leve en todas las obligaciones a que fuere obligado.

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o Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos.


o Si la obligación principal consiste en una prestación de hacer o no hacer, o de dar una cosa diferente a dinero,
el fiador se obliga a responder por los perjuicios a que de lugar el incumplimiento de la prestación por parte del
deudor, perjuicios que siempre tienen un contenido pecuniario.
 Efectos entre fiador y deudor:
o Si el deudor no paga, lo hace el fiador.
o Si el fiador paga, repite contra el deudor hasta la concurrencia de lo pagado.
o Si son 2 fiadores y uno paga todo, repite por todo contra el deudor, o por el 50% contra el otro fiador.
o El fiador puede pedir que el deudor principal preste caución, en los siguientes casos:
 Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes.
 Cuando el deudor principal se comprometió a relevar al fiador dentro de cierto tiempo y se venció ese plazo.
 Si transcurrieron 10 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que se haya constituido por un tiempo más
largo.
 Efectos entre acreedor y fiador:
o El fiador puede hacer el pago de la deuda, aún antes de ser reconvenido por el acreedor.
o El fiador puede oponer al acreedor cualquier excepción real (dolo, violencia, cosa juzgada), pero no las
personales del deudor como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes, o el derecho que tenga de no ser
privado de lo necesario para subsistir
 Quién está obligado aprestar fianza?:
o El deudor que lo haya estipulado.
o El deudor cuyas facultades disminuyen al término de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su
obligación.
o El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio, con ánimo de establecerse en otra parte.
 Qué sucede si un fiador cae en insolvencia?:
o El deudor está obligado a reemplazarlo por otro.
 Derecho de subrogación: Es un beneficio a favor del fiador. Es el mal llamado beneficio de subrogación, del cual
nace la acción para obligar al deudor al reembolso de lo que el fiador haya pagado, con intereses, gastos e
indemnizaciones de perjuicios, cuando haya lugar, siempre que no se esté en una de las siguientes situaciones:
(2395).
o Cuando la obligación principal del deudor es meramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el
lapso del tiempo.
o Cuando el deudor se obligó contra la voluntad del deudor principal.
o Cuando por no haber sido válido el pago del fiador no ha quedado extinguida la deuda.
 De qué formas puede demandar el fiador de varios deudores?:
o Si son deudores solidarios puede demandar de cada uno de ellos el total de la deuda.
o Si ha fiado a uno de esos deudores en particular, puede repetir contra éste por toda la obligación.
o Contra los otros deudores tiene las acciones que le corresponden como subrogado en la del deudor a quien
afianzó.
 Retracto: Si la se afianza una obligación futura, ésta tiene caracteres especiales, así:
o Es retractable mientras no se haya constituido la obligación principal, es decir, mientras no exista.
o Pero, si no se ha dado conocimiento oportuno del retracto, o a pesar de la buena fe, el fiador seguirá siendo
responsable ante el acreedor.
 Extinción:
o Por extinción de la obligación principal.
o Por pago.
o Por condonación.
o Por confusión: De acreedor y deudor (sucesión por causa de muerte); De acreedor y fiador (extingue la fianza
pero subsiste la obligación principal); De deudor y fiador (si hay un solo fiador se extingue la fianza y si hay
subfiador, éste pasa a ocupar el lugar del fiador principal).
o Por terminación del proceso que dio origen al ejecutivo.
o Cuando han transcurrido más de 10 años.
o Por relevo de la fianza.
o Cuando el acreedor pone en imposibilidad al fiador de subrogarse en sus derechos.
 Diferencias con la solidaridad:
o F. Origen en la voluntad.
S. Origen en la voluntad, en la ley o testamento.
o F. Se denominan fiadores
S. Se denominan codeudores.
o F. El acreedor demanda a todos y responden a prorrata.
S. El acreedor puede demandar a cualquiera de los codeudores.
o F. Es gratuita.
S. Puede ser onerosa.
La firma puesta en los títulos valores lleva implícita la solidaridad.

184. QUÉ ES EL CONTRATO DE ANTICRESIS, EXPÓNGALO?:

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 Concepto: Es un contrato accesorio, real, por medio del cual una persona denominada deudo anticrético, entrega
(posesión no tradición) una finca o bien raíz a otra persona llamada acreedor anticrético, para que con sus frutos se
pague cierta cantidad de dinero (Capital e intereses).
 Características:
o Solemne.
o Bilateral.
o Típico.
o El deudor es un nudo propietario.
o El acreedor goza de los mismos derechos del arrendatario en lo que respecta al abono de mejoras, perjuicios y
gastos y está sujeto a las mismas obligaciones que el arrendatario relativas a la conservación de la cosa.
o La cosa entregada puede ser del deudor o de un 3º que consienta en la anticresis.
o Los intereses que se estipularen están sujetos, en caso de lesión enorme, a la misma reducción que para el
caso del mutuo.
o La ley autoriza al acreedor anticrético a dar el bien en arrendamiento para que con su producto de pague poco
a poco su crédito, es decir, que la ley no lo obliga a que sea él mismo el encargado de percibir los frutos.
o En cuanto a los benéficos, el acreedor anticrético actúa como si fuese propietario.
o La anticresis es una especie de dación en pago.
 Requisito de validez:
o Que el bien sea fructífero, ya sea que los frutos sean naturales o civiles.
 Obligaciones del deudor anticrético: Las mismas del arrendador.
 Obligaciones del acreedor anticrético: Las mismas del arrendatario.
 Derechos del acreedor anticrético: Los mismos que el arrendatario.
 Terminación: El deudor no puede pedir la restitución de la cosa dada en anticresis sino hasta después de la extinción
total de la deuda, mientras que el acreedor puede restituir en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por
otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado en contrario.
 Recomendaciones:
o Describir el bien, usos y costumbres.
o Número de matrícula inmobiliaria.
o Destinación del bien para saber cuales son las obligaciones del acreedor anticrético.

185. QUÉ ES EL CONTRATO DE PRENDA, REFIÉRASE A ÉL?:


 Para recordar: Los contratos de garantía que buscan la seguridad del acreedor pueden ser personales o reales; los
personales tienen su configuración en la fianza; los reales en la prenda, la hipoteca y la anticresis.
 Concepto: Es un contrato accesorio que accede a uno principal. Es un acto en virtud del cual una parte denominada
deudor prendario entrega un bien mueble de su propiedad o de un 3º a otra llamada acreedor prendario con el objeto
de garantizar el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole el derecho de vender la prenda para pagar
su acreencia
 Características:
o Real (tenencia).
o Accesorio.
o Bilateral.
o El contrato es indivisible, mientras que la obligación es divisible.
o No se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga la facultad de enajenarla.
o Puede constituirse por el deudor o por un 3º que hace este servicio al deudor.
o La prenda constituida sobre documento de crédito, bonos o acciones de ferrocarril no requieren la notificación al
deudor, lo esencial es la entrega de los títulos. La notificación del traspaso hecha por el cesionario al deudor
junto con la prohibición de pagarla al cedente, solo se exige para que haya un lazo jurídico u obligación entre
deudor y cesionario, no para la perfección del contrato en que se cede el crédito.

 Objeto: Bienes muebles, excepto los prohibidos por la ley (armas, contrabando, drogas heroicas, etc. y los que están
fuera del comercio), los créditos y aún la cosa ajena.
 Perfeccionamiento: Solo con la entrega de la cosa al acreedor.
 Clases de prenda:
o Agraria: No se rige por el C.C.
o Industrial: No se rige por el C.C.
o Civil.
 Obligaciones del acreedor prendario:
o Recibir la cosa.
o Tenerla.
o Restituirla.
o Si se trata de un semoviente dado en prenda, se le debe prodigar atención para que no se disminuya, pero el
acreedor puede pedir se le cambie la prenda.
 Obligaciones del deudor prendario:
o Entregar la cosa.
o Satisfacer la obligación principal.
o Exigir la restitución de la cosa.

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 Qué sucede cuando el bien es fructífero?: No debemos confundir el objeto de la prenda con los frutos de la prenda
Ej. Una vaca preñada es el objeto de la prenda, la cría no forma parte del objeto de la prenda; la leche es el fruto de
la prenda. El acreedor está obligado a recogerla, venderla y abonarla al capital de la obligación, o recogerla,
guardarla y rendir cuentas, o recogerla y entregarla al deudor prendario.

En conclusión: Cuando el objeto de la prenda es fructífero y el acreedor prendario está en la obligación de recoger
los frutos se convierte éste en un administrador de la prenda.
 Destrucción de la cosa dada en prenda:
o Por fuerza mayor o caso fortuito: Las cosas perecen para su dueño, por tanto, el deudor prendario es el que
pierde. Así, el acreedor prendario puede pedir otro bien en prenda o en su defecto hacer exigible la obligación
principal.
o Por negligencia: El acreedor prendario debe devolver otro bien similar y si no le es posible restituye su valor.
 Derecho de retención: El acreedor prendario que retenga la prenda comete delito de abuso de confianza (Art. 2417).
No obstante, el Art. 2426 consagra una especie de retención tácita de la prenda cuando dice: “satisfecho el crédito
en todas sus partes deberá restituirse la prenda, pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor
otros créditos, con tal que reúnan los siguientes requisitos:
o Que sean ciertos y líquidos.
o Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda.
o Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior.”
 Bien mueble dado por un tercero: El 3º autoriza al acreedor para que en caso de que el deudor no pague, pida que
rematen el bien y si no alcanza a satisfacer la obligación principal, contra ese 3º no tiene acción porque la garantía
es real. El saldo se paga con bienes del deudor principal. Cuando el 3º (propietario) no autoriza la celebración del
contrato, pero después lo hace, es como si él mismo hubiere dado la prenda.
 Bien mueble de un tercero dado en prenda sin autorización: Puede ser porque le fue hurtada y la entregaron en
garantía: Aquí se sopesa si el acreedor sabía del hecho delictuoso, y si es así obra de mala fe porque su obligación
era la de denunciar ese hecho. Si desconocía la procedencia y posteriormente se entera que se originó de un delito,
para salvar su responsabilidad debe comunicarle al verdadero propietario, quien promoverá las acciones para
recuperarlo. Pero el acreedor prendario no puede restituirle el bien al verdadero dueño, salvo orden judicial, y podrá
pedir al deudor otra garantía.

 Acciones del acreedor prendario:


o Acción real: Va en las medidas ejecutivas, se pide al juez que venda la prenda en pública subasta y se le pague
su acreencia.
o Acción Mixta: Cuando el producto del remate no alcanza a satisfacer la obligación principal, se pide que por el
saldo se embarguen otros bienes muebles del deudor. Aquí se combina la real con la personal en una sola
demanda. El poder debe conferirse para acción mixta.
o Acción personal: Con fundamento en el saldo insoluto y la certificación que expide el juez se promueve demanda
ejecutiva. El saldo insoluto produce intereses.
Si hay varias obligaciones se prefieren las exigibles, las devengadas y más antiguas. Primero se pagan los
intereses y luego el capital.

 Terminación:
o Por pago.
o Por remate: se puede pedir la adjudicación si no hay postores, y luego iniciar la acción personal.

186. QUÉ ES EL CONTRATO DE HIPOTECA, EXPÓNGALO?:


 Concepto: Acto en virtud del cual una parte denominada deudor hipotecario grava un inmueble de su propiedad o de
un 3º a favor de otra llamada acreedor hipotecario con el objeto de garantizar una obligación principal.
 Objeto: Son susceptibles de hipotecarse todos los bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo.
 Clases:
o Cerrada: Cuando el inmueble se grava por una cuantía determinada.
o Abierta: Cuando no se determina la cuantía, sino que da la posibilidad de garantizar otros créditos hasta la
capacidad del bien.
o Bajo condición o plazo: Puede otorgase bajo cualquier condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo
condición suspensiva o desde día cierto, no vale sino desde que se cumpla la condición o llegue el día; pero
cumplida la condición o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción. Podrá así mismo otorgarse en
cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda; y correrá desde que se inscriba.
 Características:
o Es doblemente solemne: Escritura y registro, tanto en IIPP como en el registro de hipotecas.
o Bilateral. Etc.
 Término para registrar la hipoteca:
o En el exterior: 180 días, ante el cónsul y se ratifica en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
o En Colombia: 90 días.
Si no se registra en estos lapsos de tiempo el acreedor pierde la garantía real, sin perjudicarse por ello el contrato
principal.
La fecha de inscripción es importante porque rige la preferencia en el concurso de acreedores hipotecarios, así
como la ratificación por vicios de nulidad relativa.

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 Indivisibilidad de la hipoteca: La hipoteca como la prenda es indivisible. Por consiguiente, cada una de las cosas
hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. La
indivisibilidad es una calidad enderezada a proteger un derecho del acreedor, por consiguiente éste la puede
renunciar en el acto constitutivo de la hipoteca. Es decir, que si se paga una parte del crédito, no se puede pedir que
se restituya una parte del bien hipotecado.
 Derechos del acreedor hipotecario:
o De venta: Para hacer vender la cosa a fin de que con el producto se le pague la obligación. Es una acción real.
Dentro del ejecutivo cabe en forma mixta.
o De preferencia y persecución: El acreedor tiene derecho a perseguir el bien en manos de quien se encuentre y
será preferido de acuerdo al grado en que se encuentre.
o Derechos Eventuales: Son los derechos hereditarios, los de cesión de derecho de herencia, cuando vendemos
la universalidad jurídica, la cual nace de la herencia, voluntad de las partes y sociedades ilíquidas. La
universalidad jurídica es susceptible de hipoteca, pero cuando hay partición y al heredero no le corresponde
nada, surgen 2 teorías: 1.- La hipoteca caduca por falta de objeto. Y la más aceptada 2.- Se está ante una
hipoteca de cosa ajena. Para evitar estos inconvenientes debe ser autorizada por todos los herederos. Como
nace de la voluntad de las partes, cualquiera de ellos puede hipotecar su derecho, pero si uno inicia la venta o
la partición, solo queda afectada la parte que le corresponde.
o Derecho subsidiario: Si el bien hipotecado sufre deterioro o desmejora puede pedir otro bien como garantía.
 Saneamiento por evicción de la hipoteca: La única forma de sanearla por evicción es que aparezca un certificado
gemelo.
 Hipoteca de cosa común o de cuota: El comunero, antes de la división de la cosa común, puede hipotecar su cuota,
pero verificad la división, la hipoteca afecta solamente los bienes que se le adjudiquen, si fueren hipotecables, si no
lo fueren caduca la hipoteca. Pero si los otros partícipes consienten, podrá hipotecar sus bienes, haciéndolo constar
en la escritura.
 Hipoteca de bienes futuros: La hipoteca de bienes futuros solo da derecho al acreedor de hacerla inscribir sobre los
inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo, y a medida que los adquiera. Lo que significa que es una promesa
de hipoteca o mejor una promesa de celebrar un contrato de hipoteca.
 Abandono de la finca a favor del acreedor: Dice el Art. 2450 que el dueño de la finca perseguida por el acreedor
hipotecario puede abandonársela, y mientras no haya adjudicación, la puede recobrar, pagando la obligación las
costas y gastos que el abandono haya causado al acreedor. Lo anterior debe ser entendido en sentido jurídico y no
físico, y además es raro que se presente pues en el certificado de libertad constan los gravámenes que pesan sobre
el bien.
 Grados de la hipoteca: Se establecen por las fechas de inscripción en la oficina de IIPP, por ello recibe el nombre de
1º, 2º 3º, et c., grados, y si se remata el bien, inicia la venta con el 70% de su valor pericial-comercial.
 Purga de la hipoteca: Es cuando opera el orden de preferencia de acuerdo al grado de la hipoteca. Una vez vendida
se paga en orden de inscripción, si no alcanza tendrán acción personal. Pero a lo imposible nadie está obligado. El
saldo insoluto es el que se purga cuando el bien no alcanza para pagar acreencias, por el principio de que el
rematante adquiere la finca libre de gravámenes. El saldo insoluto consta en certificación judicial y presta mérito
ejecutivo.
 Cancelación de la hipoteca: Se cancela por escritura firmada por el acreedor hipotecario inscribiéndola en la oficina
de IIPP donde se hizo la inscripción de la hipoteca.
 Acciones del acreedor hipotecario:
o Real: Se pide al juez que persiga el bien, lo venda y le pague.
o Mixta: Se pide al juez que persiga el bien, lo venda y le pague, pero como no alcanza para cubrir la acreencia
que decrete el embargo y secuestro de otro bien del deudor.
o Personal: Por saldos insolutos cuando no se intentó la mixta.
 Diferencias con la prenda:
o La prenda recae sobre bienes muebles; la hipoteca sobre inmuebles.
o La prenda es un contrato real; la hipoteca también pero no se entrega el bien.
 Similitudes con la prenda:
o Ambos contratos son indivisibles.
 Extinción de la hipoteca:
o Cuando se extingue la obligación principal. (por pago)
o Por la resolución del derecho de dominio del que la constituyó.
o Por el evento de la condición resolutoria.
o Por la llegada del día hasta el cual fue constituida.
o Por la cancelación de la misma.
o Por orden judicial.

187. CUÁLES SON LOS CONTRATOS ALEATORIOS, REFIÉRASE A ELLOS?:


 CONTRATO DE JUEGO:
o Concepto: Aquel por el cual una persona se compromete para con otra a pagarle si pierde. Aquel que no produce
acción ni excepción, es ilícito. Se trata de la realización de hechos donde intervienen las personas físicas,
llamadas jugadores, externamente a la habilidad entra a intervenir la suerte y el azar. Se le da piso jurídico con
la beneficencia (Tributar para la salud).
 CONTRATO DE APUESTA:

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o Concepto: Produce acción y excepción, es válida, no interviene la suerte ni el azar, sino el conocimiento personal
frente a un hecho cierto y dudoso, Cuando se comprueba ese hecho dudoso tiene el derecho a que se le pague.
o Entre un espectado y un jugador no hay apuesta sino juego.
 CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE RENTA VITALICIA:
o Concepto: Acto por el cual una persona llamada constituyente, tradita un bien mueble, inmueble o una suma de
dinero a favor de otra persona llamada deudor, quien se obliga a pagar a favor de 1 o varias personas naturales
una renta o pensión periódica en dinero, durante la vida de los beneficiarios o mientras viva un 3º, con o sin
derecho a acrecer.
o Sujetos y elementos:
 Constituyente.
 Deudor.
 Beneficiario.
 Renta o pensión periódica en dinero.
o Características:
 Real.
 Aleatorio.
 Solemne.
 Oneroso.
 De adhesión.
 Unilateral.
o Derecho de acrecer: Si son varios los beneficiarios y uno de ellos muere, su pensión se sumará a los otros
beneficiarios y así sucesivamente. Debe estipularse expresamente. Se presenta en dos actos jurídicos:
 En el derecho sucesoral.
 En la constitución de renta vitalicia.
o Ineficacia del contrato:
 Si antes del perfeccionamiento de la escritura, o dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento fallecen los
beneficiarios.
 Cuando el deudor influya en la voluntad del constituyente.
o Terminación:
 Por resolución del contrato.
 Por muerte de los beneficiarios.
 Por muerte del tercero.
 Por prescripción de 20 años sin que se haya pagado la renta.
 Si muere el deudor no se termina, ya que las obligaciones se transmiten.

188. QUÉ ES EL CONTRATO DE LEASING, EXPÓNGALO?:


 Clases:
o LEASING FINANCIERO:
 Concepto: Acto en virtud del cual una compañía de financiamiento comercial leasing le entrega un bien mueble o
inmueble a un arrendatario, quien lo usa durante un plazo determinado, con la obligación de que el bien sea
productivo y se pague un precio mensual por ese uso, con o sin opción de compra a la terminación del plazo.
 Sujetos:
 Compañía de financiamiento comercial leasing.
 Arrendatario, locatario o leasignatario.
 Elementos:
 Bien mueble o inmueble.
 El canon.
 El plazo: oscila entre 18 y 36 meses.
 Opción de compra: No inferior al 1% ni superior al 20% del precio de adquisición.
 El seguro: Lo escoge el arrendador y lo cobra, el arrendatario lo paga.
 Obligaciones de las partes: según el C. de Co.
 Tercero o Proveedor: Es quien provee a la compañía de lo que necesita, responde por el mantenimiento y la
garantía.
 Características:
 De tracto sucesivo.
 Atípico.
 Oneroso.
 Plurilateral.
 Consensual, pero excepcionalmente solemne.
 De carácter mercantil.
o LEASING OPERATIVO:
 Se diferencia de los demás en el plazo, ya que este puede ser de días, meses. Se puede pedir que le actualicen
el equipo y puede renunciar a él en cualquier tiempo. Operativo significa darle impulso a una empresa.
o LEASING INTERNACIONAL:

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 Es el mismo financiero pero celebrado entre un ciudadano o empresa colombiana y un ciudadano o empresa
extranjera.
o LEASING INMOBILIARIO:
 Es el mismo financiero, pero solo recae sobre bienes inmuebles y con o sin opción de compra. El plazo es hasta
de 60 meses.
 Diferencias entre el leasing y el arrendamiento:
o En el arrendamiento el arrendador puede ser o no el propietario.
o En el leasing, el arrendador es el propietario.
 Similitudes:
o Como son contratos de tracto sucesivo, no son susceptibles de resolución sino de terminación.
o Recaen sobre muebles o inmuebles.

 COMERCIAL SOCIEDADES

189. CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD?:


Se enfoca desde 2 puntos de vista:

 Persona Jurídica como tal: Todas las sociedades son una persona jurídica, excepto la de hecho. La sociedad como
persona jurídica es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. La sociedad obtiene su personería
jurídica cuando se constituye mediante escritura pública. El registro se requiere para ejercer derechos y contraer
obligaciones. Si no se hace el registro el administrador responde directa, solidaria e ilimitadamente frente a 3ºs y
asociados.
 La sociedad como contrato: Negocio jurídico donde varias personas aportan dinero para lograr una finalidad
conforme al desarrollo de su objeto social. De este concepto se derivan sus características: Es pluripersonal o
colectiva y solemne, de libre discusión.

190. EXISTE LA PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD?:


Sí. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato
(ver contenido de la escritura), y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad.
La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años en cumplirse.

191. CÓMO RESPONDEN LOS PROMETIENTES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD?:


Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los
negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella.

192. QUÉ ES EL CONTRATO DE SOCIEDAD?:


Acto en virtud del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables
en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la actividad social. (Art. 98 C. de Co.).

193. CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS DE LA SOCIEDAD?:


Especialmente son 5, a saber:
 Nombre: Con él puede identificarse. La decisión 344 de Cartagena, exige que el nombre de una sociedad no se
repita con otra. El nombre se registra en la Superintendencia de Industria y comercio.
 Capacidad: La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su
objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia
y actividad de la sociedad.
 Domicilio: En el cual se encuentra y ejerce so objeto social, donde es posible notificarla y demandarla, etc.
 Nacionalidad: Referida a si es nacional o extranjera.
 Patrimonio: Derecho de toda persona jurídica y el cual es colocado al servicio de la sociedad.

194. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE ESENCIA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD Y CUÁLES LOS ELEMENTOS
GENERALES?:
 ELEMENTO DE ESENCIA:
o Pluralidad de sujetos: Si se tratara de uno solo, se denominaría Empresa Unipersonal. Así, en la S.A.,
mínimo 5 socios; en la LTDA mínimo 2, máximo 25; en la Colectiva mínimo 2; en la Comandita Simple
mínimo gestores los que se quieran y comanditarios 1 a 25; en la comandita por acciones, mínimo 1 gestor
y mínimo 5 comanditarios.
o Aportes: Significan contribuir, participar, ayudar; lo que a cada asociado le corresponde, más adelante
ampliamos.
o Reparto de Utilidades: Se reparten en proporción a la participación en la estructura de capital de los socios.
o Ánimo de asociarse: (Es doctrinal). Se desprende del concepto.

 ELEMENTOS GENERALES:

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o Capacidad legal: Los incapaces no pueden ser socios de sociedades colectivas, ni gestores en las
sociedades comandita.
En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de sus representantes o con su
autorización, según el caso. Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 111 (registros mercantil y de instrumentos públicos).
o Consentimiento: Distinguimos tres clases de errores:
 Error de hecho: Acerca de la persona de uno de los asociados, se presenta en la colectiva y
comandita simple como gestor.
 Error de derecho: Equívoco en cuanto al tipo de sociedad, es decir, sociedad distinta a la que el
socio creyó pertenecer, y como consecuencia de este error asume responsabilidades superiores a
las que tuvo intención de asumir.
 Error esencial: El que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o
conocidos por las partes.
o Objeto lícito: Hay objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa, o la
actividad social, sean contrarias a la ley o al orden público.
o Causa lícita: Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contraríen la
ley o el orden público y sean comunes o conocidos por todos los socios.

195. QUÉ SON LOS APORTES, REFIÉRASE A ELLOS:


 Concepto:
o Jurídicamente: Son el objeto de la obligación del contrato de sociedad. Siendo el objeto de la obligación, en el
contrato de sociedad es lo que da la calidad de socio, es decir, que esta calidad se obtiene adquiriendo la
obligación de cumplir su objeto.
o Económicamente: Son el inicio del patrimonio de la sociedad, y el conjunto de aportes forman el capital de la
sociedad.

 Entrega de los aportes: Los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar, forma y época estipulados. A falta
de estipulación, la entrega de bienes muebles se hará en el domicilio social, tan pronto como la sociedad esté
debidamente constituida.

 Acciones por incumplimiento en la entrega: Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad
empleará los arbitrios de indemnización estipulados en el contrato. A falta de estipulación expresa al respecto, la
sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos:
o Excluir de la sociedad al asociado incumplido;
o Reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción
implica disminución del capital social se aplicará lo dispuesto en el artículo 145, y
o Hacer efectiva la entrega o pago del aporte. (ejecutivo)

* En los tres casos anteriores el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que
estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias.

 Cómo pueden ser?:


o En dinero.
o En especie: Género o cuerpo cierto pero estimado en dinero Si el aporte es de cosas determinadas sólo por
su género y cantidad, la obligación del aporte se regirá por las reglas del Código Civil sobre las obligaciones
de género. Si es de cuerpo cierto, la pérdida fortuita de la cosa debida dará derecho al aportante para sustituirla
por su valor estimado en dinero o para retirarse de la sociedad, a menos que su explotación constituya el
objeto social, caso en el cual la sociedad se disolverá si los asociados no convienen en cambiar dicho objeto.
El aportante deberá indemnizar a la sociedad por los perjuicios causados si la cosa perece por su culpa, la
que se presumirá.

Respecto de las cosas aportadas en usufructo, la sociedad tendrá los mismos derechos y obligaciones del
usufructuario común, y le serán aplicables las reglas del inciso anterior.

 Reglas sobre los riesgos de las cosas aportadas: La conservación de las cosas objeto del aporte será
de cargo del aportante hasta el momento en que se haga la entrega de las mismas a la sociedad; pero
si hay mora de parte de ésta en su recibo, el riesgo de dichas cosas será de cargo de la sociedad desde
el momento en que el aportante ofrezca entregarlas en legal forma.
La mora de la sociedad no exonerará, sin embargo, de responsabilidad al aportante por los daños
que ocurran por culpa grave o dolo de éste.
 Aportes que se consideran hechos en especie: Los aportes de establecimientos de comercio, derechos
sobre la propiedad industrial, partes de interés, cuotas o acciones, se considerarán como aportes en
especie.

o De industria: O trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social.
El aportante de industria participará en las utilidades sociales; tendrá voz en la asamblea o en la junta de
socios; los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse

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sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente; podrá
administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la
distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que
estuvo asociado.
Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución en el respectivo ejercicio.

 Aporte de industria con o sin estimación de su valor: Cuando el aporte consista en la industria o trabajo
personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se considerará cumplida
sucesivamente por la suma periódica que represente para la sociedad el servicio que constituya el objeto
del aporte.
Podrá, sin embargo, aportarse la industria o el trabajo personal sin estimación de su valor; pero en
este caso el aportante no podrá redimir o liberar cuotas de capital social con su aporte, aunque
tendrá derecho a participar en las utilidades sociales y en cualquier superávit en la forma que se
estipule.
Las obligaciones del aportante se someterán en estos casos al régimen civil de las obligaciones de
hacer.

 Amortización del valor del aporte de industria: En el caso previsto en la viñeta anterior y tratándose de
sociedades por acciones, deberá amortizarse el aporte de industria con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias de cada ejercicio social, en la parte proporcional que a éste corresponda.

o Aporte de crédito: El aporte de un crédito solamente será abonado en cuenta del socio cuando haya ingresado
efectivamente a la caja social.
El aportante de cualquier crédito responderá de su existencia, de la legitimidad del título y de la solvencia
del deudor. Dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente a la fecha del aporte.
Si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante deberá pagar a la sociedad
su valor o el faltante, según el caso, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento, con los intereses
corrientes del monto insoluto y los gastos causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará
aplicación a lo dispuesto en el artículo 125. (Acciones por incumplimiento en la entrega).

 Restitución: Los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes, ni podrá hacerlo la sociedad, sino en los
siguientes casos:
o Durante la sociedad, cuando se trate de cosas aportadas sólo en usufructo, si dicha restitución se ha estipulado
y regulado en el contrato;
o Durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, si en el contrato se ha
pactado su restitución en especie, y
o Cuando se declare nulo el contrato social respecto del socio que solicita la restitución, si la nulidad no proviene
de objeto o causa ilícitos.

 Reembolso: Los asociados tampoco podrán pedir el reembolso total o parcial de sus acciones, cuotas o partes de
interés antes de que, disuelta la sociedad, se haya cancelado su pasivo externo. El reembolso se hará entonces en
proporción al valor nominal del interés de cada asociado, si en el contrato no se ha estipulado cosa distinta.

 Medidas cautelares: Los acreedores de los asociados podrán embargar las acciones, las partes de interés o cuotas
que éstos tengan en la sociedad y provocar su venta o adjudicación judicial, conforme al C. de Co. y el procedimiento
establecido.

196. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD?:


 Es pluripersonal o colectivo: Son varias personas las que intervienen, hay una prestación y una contraprestación.
Pero la personas del contrato de sociedad tienen una finalidad conjunta, es decir, no hay 2 partes, ya que forma una
persona jurídica independiente a los socios individualmente considerados.
 Es solemne: Requiere de la escritura pública y su registro. (excepto la de hecho).
 Es de libre discusión: Tiene origen en la voluntad de quienes quieren asociarse, pero será de adhesión cuando ya
está formada e ingresan nuevos socios.
 Es de Tracto sucesivo: Por el hecho de ejercer sus actividades sociales en el tiempo.
 Es un contrato nominado o típico: Lo regula la ley.

197. QUÉ FORMA UNA SOCIEDAD UNA VEZ CONSTITUIDA?:


La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.

198. EN QUÉ CONSISTE LA INOPONIBILIDAD EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD?:


En que mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será
inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios.

199. QUÉ OCURRE CUANDO SE INCUMPLEN LOS ELEMENTOS GENERALES?:


Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados será necesario que de su parte haya
capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un

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objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato,
comunes o conocidos por las partes.

Los vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisitos de fondo o generales indicados afectarán únicamente la
relación contractual u obligación del asociado en quien concurran.

La incapacidad relativa y los vicios del consentimiento: sólo producirán nulidad relativa del contrato.

La incapacidad absoluta y la ilicitud del objeto o de la causa: producirán nulidad absoluta.

La nulidad por ilicitud del objeto o de la causa podrá alegarse como acción o como excepción por cualquiera de los asociados
o por cualquier tercero que tenga interés en ello.

Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos contra la sociedad, sin que a los asociados les sea admisible
oponer la nulidad.

En el caso de nulidad proveniente de objeto o causa ilícitos los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes, y los
bienes aportados por ellos, así como los beneficios que puedan corresponderles, serán entregados a la junta departamental
de beneficencia del lugar del domicilio social, o, a falta de ésta en dicho lugar, se entregarán a la junta que funcione en el
lugar más próximo.

Los asociados y quienes actúen como administradores responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo externo y por los
perjuicios causados. Además, quedarán inhabilitados para ejercer el comercio por el término de diez años, desde la
declaratoria de la nulidad absoluta.

La nulidad proveniente de ilicitud del objeto o de la causa no podrá sanearse. No obstante, cuando la ilicitud provenga de
una prohibición legal o de la existencia de un monopolio oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgarán el
contrato del vicio de nulidad.

El error de hecho acerca de la persona de uno de los asociados viciará el consentimiento cuando el contrato se celebre en
consideración a la persona de los mismos, como en la sociedad colectiva respecto de cualquiera de ellos, y en la comanditaria
respecto de los socios gestores o colectivos.

El error sobre la especie de sociedad solamente viciará el consentimiento cuando ésta sea distinta de la que el socio entendió
contraer, y, a consecuencia del error, asuma una responsabilidad superior a la que tuvo intención de asumir, como cuando
entendiendo formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada se asocie a una colectiva.

200. CÓMO PUEDEN SANEARSE LAS NULIDADES?:


La nulidad relativa del contrato de sociedad, y la proveniente de incapacidad absoluta, podrán sanearse por ratificación de
los socios en quienes concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años. El término de la prescripción
empezará a contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la fuerza, cuando sean éstas las causales, o desde la
fecha del contrato de sociedad en los demás casos.

Sin embargo, las causales anteriores producirán nulidad de la sociedad cuando afecten a un número desocios que impida la
formación o existencia de la misma.

Estas nulidades no podrán proponerse como acción ni alegarse como excepción sino por las personas respecto de las cuales
existan, o por sus herederos.

201. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA NULIDAD JUDICIAL DECLARADA?:


Declarada judicialmente una nulidad relativa, la persona respecto de la cual se pronunció quedará excluida de la sociedad y,
por consiguiente, tendrá derecho a la restitución de su aporte, sin perjuicio de terceros de buena fe.

Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, ésta quedará disuelta y se procederá a su liquidación por
los asociados, y en caso de desacuerdo de éstos, por la persona que designe el juez.

202. CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN?:


La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales
deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la
ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia;
 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con
cada uno de los tipos de sociedad que regula este código;
 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución;

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 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las
actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;
 El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución.
En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal
de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo
plazo no podrá exceder de un año;
 La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores,
y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada
tipo de sociedad;
 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias,
y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia;
 Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que han de distribuirse los
beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse;
 La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma;
 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser
restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse
distribuciones en especie;
 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de
someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación
de los árbitros o amigables componedores;
 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus
facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o algunos de los
asociados;
 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos, y
 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para
regular las relaciones a que da origen el contrato.

Registros mercantil y de instrumentos públicos: Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la
cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren
sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que
correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal.

Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan
gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el
Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble.

203. CÓMO SE PRUEBA LA EXISTENCIA, LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y LA REPRESENTACIÓN DE UNA
SOCIEDAD?:
 La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del
domicilio principal, en la que conste el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del
contrato, si las hubiere.
 Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del
nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones
acordadas a dichas facultades, en su caso.

204. UNA SOCIEDAD PUEDE ACTUAR SIN PREVIO REGISTRO?:


Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la
escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles.

Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan llenado los requisitos anteriores, responderán
solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por cuenta de la sociedad, sin
perjuicio de las demás sanciones legales.

205. QUÉ SON LAS UTILIDADES SOCIALES, REFIÉRASE A ELLAS:


Utilidad: Es la diferencia entre el precio de costo y el precio de venta luego de la deducción de gastos.
 Utilidad repartible: Se reparte lo que queda luego de restarle los impuestos, reservas y provisiones.
o Reserva: Lo que se deja para cubrir riesgos indeterminados. (en la colectiva no se dejan).
o Provisiones: Para cubrir riesgos determinados.
 Cómo se reparten?:
o Se reparte a los socios en proporción a la participación en la estructura de capital, es decir, en proporción al
valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés, si en el contrato no se pactó otra cosa.
o Deben estar soportadas en balances.
o Debe haberse enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, es decir, cuando a
consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital.
o Deben ser autorizadas por la Asamblea o Junta de socios, con el voto favorable de un número plural de
socios que representen, cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas

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en la reunión. Cuando no se obtenga la mayoría prevista, deberá distribuirse por los menos el 50% de las
utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
o Ordenado el pago se vuelven pasivo externo que en caso de liquidación están por debajo de los terceros y
pueden exigirse judicialmente.
o Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se
decreten y se compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad.

206. QUÉ ES EL DERECHO DE RETIRO, REFIÉRASE A ÉL:


 Concepto: Es la facultad individual de los socios ausentes o disidentes en la fusión, escisión o transformación de dar
por terminado el contrato de sociedad por disminución del porcentaje de participación en el capital social o cuando
se da una mayor responsabilidad o desmejora de sus derechos patrimoniales.

En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este derecho en los casos de cancelación
voluntaria de la inscripción en el registro nacional de valores o en bolsa de valores.

 Cuándo existe desmejora de los derechos patrimoniales de los socios?:


o Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad.
o Cuando se disminuya al valor patrimonial de la acción, cuota o parte de interés o se reduzca el valor nominal
de la acción o cuota, siempre que en este caso se produzca una disminución de capital.
o Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción.

 Definamos:
o Partes de interés: Cuando se refiere a la colectiva, y comandita simple como socio gestor.
o Acciones: En la Anónima y comandita por acciones.
o Cuotas: En la LTDA y comandita para socios comanditarios.

Diferencias:
o Las partes de interés y las cuotas: se transfieren por cesión, lo cual implica reforma de estatutos, escritura
pública e inscripción en la cámara de comercio. Hay derecho de preferencia debido a que es intuito
personae.
o Las acciones se transfieren por endoso y entrega con registro en el libro de accionistas.

 Cómo se divide el capital?:


o Autorizado
o Suscrito
o Pagado

 Derechos del derecho de retiro:


o Ofrecer en venta a los consocios, a través del representante legal de la sociedad, las acciones, cuotas o
partes de interés (15 días siguientes).
o Que la sociedad adquiera las cuotas o partes de interés (5 días siguientes).
o Si no son adquiridas = reembolso (2 meses).

 Publicidad: El proyecto de escisión, fusión o las bases de la transformación deberán mantenerse a


disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, por lo
menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la propuesta respectiva. En la
convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la escisión, fusión,
transformación o cancelación de la inscripción e indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el
derecho de retiro.
La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en el presente artículo, hará ineficaces las decisiones
relacionadas con los referidos temas.

 Ejercicio del derecho de retiro y efectos.


o Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los ocho días siguientes a la
fecha en que se adoptó la respectiva decisión. La manifestación de retiro del socio se comunicará por escrito
al representante legal.
o El retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación escrita
del socio y frente a terceros desde su inscripción en el registro mercantil o en el libro de registro de
accionistas. Para que proceda el registro bastará la comunicación del representante legal o del socio que
ejerce el derecho de retiro.
o Salvo pacto arbitral, en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal de retiro, el trámite
correspondiente se adelantará ante la entidad estatal encargada de ejercer la inspección, vigilancia o control.
o Si la asamblea de accionistas o junta de socios, dentro de los sesenta días siguientes a la adopción de la
decisión, la revoca, caduca el derecho de receso y los socios que lo ejercieron, readquieren sus derechos,
retrotrayéndose los de naturaleza patrimonial al momento en que se notificó el retiro al representante legal.

 Opción de compra:

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o Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del retiro, la sociedad ofrecerá las acciones, cuotas o
partes de interés a los demás socios para que éstos las adquieran dentro de los quince días siguientes, a
prorrata de su participación en el capital social.
o Cuando los socios no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, la sociedad, dentro
de los cinco días siguientes, las readquirirá siempre que existan utilidades líquidas o reservas constituidas
para el efecto.

 Reembolso:
o En los casos en que los socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de
interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a exigir el reembolso de las cuotas, acciones o partes de
interés restantes.
o El valor correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalúo se
hará por peritos (designados por la cámara de comercio del domicilio social)*ver nota. Dicho avalúo será
obligatorio. En los estatutos podrán fijarse métodos diferentes para establecer el valor del reembolso.
o Salvo pacto en contrario, el reembolso deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al acuerdo o al
dictamen pericial. Sin embargo, si la sociedad demuestra que el reembolso dentro de dicho término afectará
su estabilidad económica, podrá solicitar a la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control,
que establezca plazos adicionales no superiores a un año. Durante el plazo adicional se causarán intereses
a la tasa corriente bancaria.
o Dentro de los dos meses siguientes a la adopción de la decisión respectiva, la entidad que ejerza la
inspección, vigilancia o control, podrá, de oficio o a petición de interesado, determinar la improcedencia del
derecho de retiro, cuando establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda común de los
acreedores.
o Sin perjuicio de lo previsto en materia de responsabilidad de los socios colectivos, quienes ejerzan el derecho
de retiro en los términos previstos en la ley, responderán en forma subsidiaria y hasta el monto de lo
reembolsado, por las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción del retiro en el registro mercantil.
Dicha responsabilidad cesará transcurrido un año desde la inscripción del retiro en el registro mercantil.
*NOTA: El aparte encerrado entre paréntesis se considera derogado tácitamente por el artículo 136 de la
Ley 446 de 1998. Ahora los peritos los designa la Superintendencia de Sociedades (o la Bancaria o la de
Valores, según el caso), cuando no hay acuerdo entre las partes sobre el valor del reembolso.

 Normas especiales: Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del derecho de retiro o que modifique
su ejercicio o lo haga nugatorio. Sin embargo, será válida la renuncia del derecho de retiro, después del nacimiento
del mismo. La renuncia opera independientemente para cada causal de retiro.

207. EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD?:


 Concepto: Son modificaciones que requieren de escritura pública y registro en la cámara de comercio respectiva.

 Se pueden dar:
o A la constitución inicial.
o A reformas posteriores.

 Decisiones o actos que implican reformas estatutarias:


o La disolución anticipada.
o La fusión.
o La transformación y
o La restitución de aportes a los asociados en los casos expresamente autorizados por la ley.

 No implican reforma:
o Designación y revocación de administradores y Revisores

 Requisitos: Toda reforma del contrato de sociedad comercial debe reducirse a escritura pública que se registra como
se dispone para la escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio
social al tiempo de la reforma.

 Efectos: Sin los requisitos anteriores la reforma no produce efecto alguno respecto de terceros. Las reformas tienen
efecto entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos.

 Autorización previa de supersociedades en ciertos casos: Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar las
escrituras de reforma sin la previa autorización de la superintendencia, cuando se trate de sociedades sometidas a
su control.

La violación de lo anterior es sancionada con multas hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales (L.
222, Art. 86, inc. 3º) que impone la Superintendencia de Sociedades a la cámara de comercio responsable de la
infracción.

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NOTA: Las cámaras de comercio únicamente deben exigir la autorización de la Superintendencia de Sociedades en los
siguientes casos:
 Si se trata de fusión o escisión de sociedades vigiladas;
 Si se trata de cualquier reforma estatutaria de las sociedades controladas, y
 Si se trata de cualquier reforma estatutaria de las sociedades en concordato.

 Registro adicional donde la sociedad tenga sucursales: Las escrituras en que consten las reformas del contrato social
se registrarán también en las cámaras de comercio correspondientes a los lugares en donde la sociedad establezca
sucursales.

 Mayoría para aprobar reformas: En las sociedades por cuotas o partes de interés las reformas se adoptarán con el
voto favorable de todos los asociados, siempre que la ley o los estatutos no prevengan otra cosa.

208. QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD?:


 Concepto: Es el cambio, antes de la disolución, del tipo de sociedad mediante reforma del contrato social.
 Efectos:
o No implica solución de continuidad ni en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus
actividades ni en su patrimonio.
o Si en virtud de la transformación se modifica la responsabilidad de los socios frente a terceros, dicha
modificación no afectará las obligaciones contraídas por la sociedad con anterioridad a la inscripción del
acuerdo de transformación en el registro mercantil.

 Responsabilidad: Es igual que la sociedad primitiva para que la transformación no afecte las obligaciones contraídas
por ella.

 Procedimiento:
o La decisión la toma la Asamblea o Junta de socios.
o Se requiere escritura pública.
o Requiere de balance general aprobado por la asamblea o junta y por 1 contador.
o Se debe registrar en la Cámara de Comercio.
o La nueva sociedad debe reunir las condiciones exigidas para ella.

209. QUÉ ES LA FUSIÓN, REFIÉRASE A ELLA:


 Procedimiento: Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra
o para crear una nueva.
 Requisitos:
o Aprobación del acuerdo de fusión: por la junta o asamblea, el cual contendrá:
 Motivo de la fusión y condiciones en que se realizará.
 Datos y cifras de los libros de contabilidad que sirvan para establecer las condiciones en que se realizará.
 Discriminación y valoración de activos y pasivos de la sociedad que será absorbida y de la absorbente.
 Anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados.
 Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes.
o Publicación: Los representantes legales de las sociedades interesadas darán a conocer al público la
aprobación del compromiso, mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional. Dicho
aviso deberá contener:
 Los nombres de las compañías participantes, sus domicilios y el capital social, o el suscrito y el pagado, en su
caso.
 El valor de los activos y pasivos de las sociedades que serán absorbidas y de la absorbente.
 La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de partes de interés,
cuotas o acciones que implicará la operación, certificada por el revisor fiscal, si lo hubiere o, en su defecto, por
un contador público.

 Efectos patrimoniales:
o Punto de vista económico: Unión de 2 patrimonios en una misma persona jurídica existente (propia), o en
una persona jurídica nueva (impropia). Es la confusión de 2 masas de bienes. Entonces:
 Fusión Propia: Cuando una sociedad absorbe a otra y 1 de las 2 continúa existiendo.
 Fusión impropia: No hay absorción sino que se unen para crear 1 nueva, es decir, hay 2 muertas.
* En la transformación y fusión hay derecho de retiro.
o Punto de vista Jurídico: Unión de derechos y obligaciones de 2 personas jurídicas en cabeza de una
existente o por nacer.
o En otras palabras, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y
se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas.
o La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o por escritura separada, registrada
conforme a la ley.
o La entrega de los bienes muebles se hace por inventario cumpliendo las solemnidades que la ley exija para
su validez o para que surtan efectos contra terceros.

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 Garantía de los acreedores:


o Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de fusión, los acreedores de
la sociedad absorbida podrán exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos.
o La solicitud se tramitará por el procedimiento verbal prescrito en el Código de Procedimiento Civil. Si la
solicitud fuere procedente, el juez suspenderá el acuerdo de fusión respecto de la sociedad deudora, hasta
tanto se preste garantía suficiente o se cancelen los créditos.
o Vencido el término indicado sin que se pidan las garantías, u otorgadas éstas, en su caso, las obligaciones
de las sociedades absorbidas, con sus correspondientes garantías, subsistirán solamente respecto de la
sociedad absorbente.

 Representante Legal: El representante legal de la nueva sociedad o de la absorbente asumirá la representación de


la sociedad disuelta hasta la total ejecución de las bases de la operación, con las responsabilidades propias de un
liquidador.

210. QUÉ ES LA ESCISIÓN, REFIÉRASE A ELLA:


 Concepto: Institución económica en la cual se divide el patrimonio de una sociedad para crear otra o varias
sociedades. Escindir es partir, es darle personería jurídica a un patrimonio, o a una parte de él, siempre que se
cumpla con los requisitos del tipo de sociedad en que se va a convertir.
 Cuándo hay escisión?:
o Cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse: dividen su patrimonio para crear una nueva. Aquí se termina
el contrato de sociedad.
o Cuando hay absorción: Quien recibe el patrimonio se llama sociedad beneficiaria.
o Hay escisión imperfecta cuando no hay una beneficiaria, sino que se crea 1 o varias sociedades,
denominándose sociedad constituida por fusión o escisión.
 Participación de los socios en la beneficiaria: Consiste en la participación análoga de los socios de la absorbida en
la absorbente. Se mira lo que vale el patrimonio de la absorbida y en esa proporción se entra ser socio en la
beneficiaria o de la nueva sociedad, intercambiando cuotas, partes de interés o acciones. Normalmente esa
participación es diferente, ya que es difícil que coincidan en proporción de capitales, entonces se puede disminuir el
poder decisorio del socio, pero no hay desmejora patrimonial.
 Procedimiento:
o Debe ser aprobada por el órgano soberano de ambas sociedades.
o Expresar los motivos (estrategias de mercadeo, fortalecer capitales, etc.)
o Nombre de la sociedad.
o Estatutos, sise crea una nueva.
o Discriminación de activos y pasivos.
o Reparto entre socios.
o Estados financieros aprobados por un contador.

 Publicidad:
o 1 aviso en periódico a terceros.
o 1 aviso interno comunicando a los acreedores.
 Perfeccionamiento: Escritura pública y registro.
 Efectos: Frente a 3ºs y entre los socios intervinientes, los efectos se producen una vez inscrita la escritura en el
registro.
 Responsabilidad: En caso de incumplimiento de 1 de las sociedades participantes o beneficiarias, responde
solidariamente entre la escindida y la beneficiaria, o entre la escindida y la nueva sociedad.

211. QUÉ ES LA DISOLUCIÓN, REFIÉRASE A ELLA:


 Concepto: Es la terminación del contrato social que conlleva a la pérdida de capacidad para ejercer operaciones,
dejándose capacidad solo para terminar los negocios pendientes para liquidarla.
 Causales Generales:
o Vencimiento del término.
o Imposibilidad de desarrollar el objeto social.
o Reducción o aumento del número de asociados.
o Por liquidación forzosa.
o Por las causales estipuladas en el contrato.
o Por decisión de los asociados.
o Por decisión de autoridad competente. (superintendencia o Juez)
 Causales específicas:
o Corresponden según el tipo de sociedad que se trate.
 Efectos:
o La disolución de la sociedad se produce entre los asociados y respecto de 3ºs a partir de la fecha de
expiración del término de su duración ipso iure.
o Entre asociados: Desde que se toma la decisión.
o Frente a 3ºs: Desde que se inscriba la decisión.

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* Cuando la disolución es por liquidación u ordenada por autoridad competente, tenemos que:
o Entre asociados: A partir de la ejecutoria.
o Frente a 3ºs: Desde la inscripción.
 Consecuencias:
o Pérdida de la capacidad para celebrar nuevos negocios.
o Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas
operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos
necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados
expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma
ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.
o El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión “en liquidación”. Los
encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.
o Cuando la sociedad se encuentre en estado de cesación en los pagos, los administradores se abstendrán
de iniciar nuevas operaciones y convocarán de inmediato a los asociados para informarlos completa y
documentadamente de dicha situación, so pena de responder solidariamente de los perjuicios que se causen
a los asociados o a terceros por la infracción de este precepto.
Los asociados podrán tomar las medidas conducentes a impedir la liquidación obligatoria o a obtener la
revocatoria de la misma.

212. QUÉ ES EL TRÁMITE CONCURSAL?:


 Concepto: Es el que puede consistir en:
o Un concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o
o Un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conformen el patrimonio del deudor.
 Competencia:
o La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional. Será competente de manera privativa
para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas,
corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de
intervención o liquidación.
o Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los
procedimientos concursales de las personas naturales.
 Supuestos: La autoridad competente admitirá la solicitud del trámite concursal cuando el deudor se encuentre los
siguientes eventos:
o En graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.
o Si se teme razonablemente que llegue a no cumplir sus obligaciones.

213. QUÉ ES EL CONCORDATO?:


 Concepto: Es un acuerdo de recuperación de los negocios del deudor.
 Objeto: El concordato tiene por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito.
 Requisitos sustanciales. Cuando el deudor solicita la apertura del concordato, deberá reunir los siguientes requisitos:
o No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa, ni a otro especial.
o Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.
o Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la contabilidad de sus negocios y
cualquier otra formalidad que señale la ley.
 Requisitos formales. Cuando la solicitud sea presentada por el deudor o por su apoderado, deberá contener la
fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a su situación de
crisis. A la solicitud deberán acompañarse los siguientes anexos:
o Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio.
o Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los tres últimos ejercicios y los
dictámenes respectivos, si existieren.
o Un estado de inventario cortado dentro del mes anterior a su presentación, en el cual, previa comprobación
de su existencia se detallen y valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y de
los métodos para su valuación. En dicho estado o en sus notas, se detallará por lo menos:
 La ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. Tratándose de bienes cuya enajenación o
gravamen se encuentre sujeto a registro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley sean necesarios
para que éste proceda;
 Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada
uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y
vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o
avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente;
 Con respecto a las obligaciones tributarias, una discriminación por clase de impuestos, identificando su cuantía,
forma de pago, intereses, sanciones y las declaraciones tributarias correspondientes. Así mismo, una relación
de todas las actuaciones administrativas y procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso, y
 Con respecto a los pasivos laborales, una relación de los trabajadores del deudor, indicando el cargo que
desempeñen; del personal jubilado a su cargo y de los ex trabajadores a quienes se adeude sumas de carácter
laboral, especificando el monto individual actualizado de cada acreencia. En caso de que existieren sindicatos,
además de informar tal circunstancia, se señalará el nombre de sus representantes.

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o Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter
patrimonial que adelante el deudor, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se
encuentren radicados y el estado en que se hallen.
o Una relación de los procesos concursales que se hubieren adelantado respecto del deudor.

Cuando la solicitud no reúna los documentos o informaciones indicados o el concordato hubiere sido abierto
de oficio o a petición de un acreedor, se señalará un plazo no mayor de diez días para que se presenten
dichos documentos o informaciones.
Los acredores relacionados por el deudor, por ese solo hecho se considerarán reconocidos en la cuantía
indicada, sin perjuicio de las objeciones que puedan formularse. En todo caso, el acreedor podrá solicitar un
mayor valor, caso en el cual deberá acompañar la prueba correspondiente a la diferencia entre el valor
relacionado por el deudor y el solicitado por él.

214. QUÉ ES LA LIQUIDACIÓN, REFIÉRASE A ELLA


 Concepto: Es la terminación de los negocios pendientes de cumplimiento al momento de la disolución y la realización
de activos para el pago de pasivos. Es decir, es un procedimiento para finiquitar las operaciones y realización de
activos.
 Sujetos legitimados. El trámite de liquidación obligatoria podrá ser solicitado por:
o El deudor o,
o Decretado de oficio por la Superintendencia de Sociedades.
 Objeto de la liquidación obligatoria. Mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para
atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.
 Apertura. El trámite de liquidación obligatoria se abrirá:
o Por decisión de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de la solicitud
de apertura de un proceso concursal.
o Por terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por incumplimiento de éste.
o Cuando el deudor se ausente y haya abandonado sus negocios.
 Efectos de la apertura. La apertura del trámite liquidatorio implica:
o La separación de los administradores de la entidad deudora.
o La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo. La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no
conllevará la exigibilidad de las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores.
o La disolución de la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos legales, ésta deberá anunciarse
siempre con la expresión “en liquidación obligatoria”, salvo que dentro del trámite se pacte su continuación,
caso en el cual tal medida queda sin efecto.
o La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar.
o La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan
contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el
deudor.
o La preferencia del trámite liquidatorio.
 Contenido. En la providencia de apertura del trámite de liquidación obligatoria se ordenará:
o El embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables del deudor. Estas medidas prevalecerán
sobre los embargos y secuestros que se hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persigan
bienes del deudor.
o La aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos relacionados con sus negocios.
o A la cámara de comercio la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el registro
correspondiente, del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o
establecimientos de comercio.
o La prevención a los deudores del deudor de que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiendo la inoponibilidad
del pago hecho a persona distinta.
o La prevención a todos los que tengan negocios con el deudor, inclusive procesos pendientes, de que deben
entenderse exclusivamente con el liquidador, para todos los efectos legales.
o El nombramiento y la inscripción en el registro mercantil o en el registro correspondiente, de la persona
designada como liquidador.
o El emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará al día siguiente de proferida la
providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades. Durante el
término de fijación del edicto, éste se publicará por el liquidador o cualquier acreedor en un diario de amplia
circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor, si lo hubiere, y será radiodifundido en una
emisora que tenga sintonía en dicho domicilio. Las publicaciones y la constancia de la emisora deberán
allegarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto.

 Presentación de créditos:
o Oportunidad para hacerse parte. A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el
vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse
parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de
sus créditos. Cuando el trámite liquidatorio se inicie como consecuencia del fracaso o incumplimiento del
concordato, los acreedores reconocidos y admitidos en él, se entenderán presentados en tiempo en el
trámite liquidatorio, y sus apoderados continuarán ejerciendo sus funciones, salvo revocatoria o renuncia del

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mandato. Los acreedores extemporáneos en el concordato, deberán hacerse parte en el trámite liquidatorio,
en la oportunidad prevista anteriormente.
o Obligaciones diferentes al pago de suma de dinero. Si la obligación es diferente a la del pago de sumas de
dinero, el acreedor al hacerse parte deberá solicitar los perjuicios compensatorios, estimándolos y
especificándolos bajo juramento, si no figuran en el título, en una cantidad como principal y en otra como
tasa de interés mensual.
o Prohibición de formular objeciones. Si el trámite liquidatorio se inicia como consecuencia del fracaso o del
incumplimiento del concordato, los créditos presentados en él y que no hubieren sido objetados, o cuya
objeción hubiere sido conciliada o decidida, no podrán ser controvertidos en la etapa de la liquidación, salvo
que la objeción corresponda a hechos ocurridos con posterioridad a las etapas indicadas.
o Prelación de créditos posconcordatarios. Cuando el trámite liquidatorio se inicie por causa del fracaso o del
incumplimiento del concordato, los gastos de administración originados en dicha etapa, deberán graduarse
y calificarse para que sean cancelados de manera preferencial, en relación con cualquier otro crédito
presentado en la liquidación. En consecuencia, el liquidador una vez cancele estas acreencias, procederá a
pagar las demás atendiendo el orden y la prelación definidos en la providencia de graduación y calificación.
 Liquidador:
o Designación. El liquidador será designado por la Superintendencia de Sociedades en la misma providencia
que ordene la apertura del trámite liquidatorio.
El liquidador será escogido de la lista que al respecto haya elaborado la Superintendencia de Sociedades
con personas idóneas para ejercer dicho cargo.
Hecha la designación la Superintendencia de Sociedades la comunicará telegráficamente, a fin de que
acepte el cargo, so pena de ser reemplazado.
No obstante, a juicio del funcionario competente, podrá ser designado liquidador cualquiera de los
administradores o el representante legal de la entidad deudora, que figure inscrito en el momento de la
apertura del trámite.
o Requisitos. Para figurar en las listas de liquidadores se requiere:
 Título universitario.
 Tener experiencia acreditada en el manejo de empresas cuya actividad sea similar o afín con el objeto social de
la entidad sometida a liquidación obligatoria.
 Podrán ser designados como liquidadores, las sociedades fiduciarias, las sociedades y personas jurídicas
debidamente constituidas cuyo objeto sea asesoría en la recuperación y liquidación de empresas. Pero en todo
caso, deberán designar la persona o personas naturales que en su nombre ejecutarán el encargo.
o Inhabilidades. No podrá ser designado liquidador:
 Quien sea asociado de la entidad en liquidación, o de alguna de sus matrices, filiales o subordinadas, o tenga el
carácter de acreedor o deudor a cualquier título, de la entidad en liquidación.
 Quien ejerza el cargo de revisor fiscal.
o Obligación de prestar caución. El liquidador deberá prestar caución para responder de su gestión y de los
perjuicios que con ella irrogare, en el término, cuantía y forma fijados por la Superintendencia de Sociedades
al hacer la designación. La superintendencia podrá decretar en cualquier tiempo el reajuste de la caución,
de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
o Funciones del liquidador. El liquidador tendrá la representación legal de la entidad deudora y como tal
desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas deberá concluir las
operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en especial las siguientes:
 Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación del patrimonio
rápida y progresiva.
 Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que por cualquier circunstancia deban
ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así
como las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo con el tipo
societario las obligaciones que correspondan a los socios.
 Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el cual deberá presentar a la
Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo.
 Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar todos los actos y contratos
requeridos para el desarrollo de la liquidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o
encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo.
 Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren debidamente
registrados. En caso de no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la
liquidación, en libros que deberá registrar en la cámara de comercio.
 Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor, de lo cual dará inmediata información a la junta
asesora.
 Enajenar, con las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor.
 Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella demande, cancelando en primer término el
pasivo externo, observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación.
 Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los secuestres designados en los
juicios que se incorporen a la liquidación.
 Rendir cuentas comprobadas de su gestión.

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 Realizar, con la aprobación previa de la junta asesora, los castigos contables de activos que resulten pertinentes,
caso en el cual deberá informar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días siguientes a la
adopción de tal determinación.
 Mantener y conservar los archivos del deudor.
 Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del secuestro provisional de los bienes que
constituyen el patrimonio a liquidar.
 Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, administradores, revisores fiscales y
funcionarios de la entidad en liquidación obligatoria, y en general contra cualquier persona a la cual pueda
deducirse responsabilidad.
 Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservación y reintegración
de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de
restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio.
 Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en cuenta el
inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos.
 Las demás previstas en la ley.
* El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de facultades para transigir,
comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la
igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora.
o Responsabilidad. El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, y si fuere del caso a
la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razón por la cual, para todos los efectos legales, los
bienes inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas previstas, determinarán los límites
de su responsabilidad. De la misma manera, responderá de los perjuicios que por violación o negligencia en el
cumplimiento de sus deberes cause a las mencionadas personas.
o Caducidad de acciones: Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años, contado a partir
de la cesación de sus funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
o Rendición de cuentas. El liquidador, al término de su gestión y anualmente, a más tardar el 31 de marzo de cada
año deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión. Para tal efecto presentará:
 Estados de liquidación, junto con sus notas.
 Estados financieros básicos, junto con sus notas.
 Memoria detallada de las actividades realizadas durante el período.
Los estados mencionados en este artículo serán certificados por el liquidador, un contador público y
el revisor fiscal, si lo hubiere, y se prepararán y presentarán de acuerdo con las normas
reglamentarias.
o Traslado de las cuentas. Las cuentas rendidas por el liquidador en la forma prevista en la presente ley, junto con
los documentos y comprobantes que permitan la verificación de las mismas, se pondrán a disposición de los
acreedores y socios por el término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad, inexactitud, error
grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se tramitarán y decidirán por la Superintendencia de
Sociedades mediante el trámite incidental, el cual no suspende el curso de la liquidación. Sin perjuicio de la facultad
oficiosa de improbarlas, la superintendencia mediante providencia que no tiene recurso, aprobará las cuentas si
no fueren objetadas, cuando no advierta falsedad, inexactitud o error grave.
o Honorarios.
 Provisionales: serán fijados por la Superintendencia de Sociedades, en la providencia de apertura del trámite
liquidatorio, teniendo en cuenta la naturaleza de la liquidación, el activo patrimonial liquidable y la complejidad
de la gestión. Los honorarios provisionales serán pagados como gas-tos de administración, con la prelación que
para estos efectos le concede la ley.
 Definitivos: se señalarán, previa aprobación de las cuentas correspondientes a su gestión. Estos serán pagados
con cargo a la provisión que se constituya para tal fin. La Superintendencia de Sociedades además de fijar el
valor de los honorarios indicará la forma y períodos de pago de los mismos.
o Remoción. Habrá lugar a la remoción del liquidador, de oficio o a petición de la junta asesora, cuando se acredite
el incumplimiento grave de sus funciones. De la solicitud de remoción se dará traslado al liquidador, por el término
de cinco días, vencido el cual se decidirá la misma y se designará la persona que haya de sustituirlo. Contra esta
providencia procede únicamente el recurso de reposición. Si se encuentra probado el motivo de la remoción, el
liquidador no tendrá derecho al pago de los honorarios definitivos.
o Cesación de funciones. Las funciones del liquidador cesarán en los siguientes casos:
 Como consecuencia de renuncia debidamente aceptada, y una vez su reemplazo se inscriba en el registro
mercantil o en el registro correspondiente.
 En caso de remoción, a partir de la inscripción en el registro mercantil de la providencia que lo remueve.
 En caso de muerte de la persona natural, o disolución de la compañía designada como liquidadora.
 Cuando no preste la caución o se niegue a reajustarla.
Copia de la respectiva providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el registro
correspondiente.
 Junta asesora del liquidador:
o Designación. Durante el trámite liquidatorio la Superintendencia de Sociedades designará una junta asesora del
liquidador con sus respectivos suplentes personales, integrada así:
 Un representante de las entidades públicas acreedoras.
 Un representante de los trabajadores acreedores.

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 Un representante de las entidades financieras acreedoras.


 Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entidades financieras.
 Un representante de los socios.
 Dos representantes de los acreedores quirografarios.
En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se refieren los anteriores
literales, la designación podrá recaer en un miembro de cualquier otra.
o Designación de la junta: si ello fuere posible, se hará en la providencia de apertura del trámite liquidatorio, o más
tardar antes de que precluya el término para que los acreedores se hagan parte. Cuando por cualquier causa no
se integre o no esté funcionando la junta, las funciones que a ella le competen las asumirá temporalmente la
Superintendencia de Sociedades, la que en todo caso, deberá proveer su integración o reemplazo de sus
miembros. El liquidador asistirá por derecho propio a las reuniones de la junta asesora, pero no tendrá voto.
 Patrimonio a liquidar:
o Bienes que lo integran. El patrimonio del deudor que es objeto de la liquidación obligatoria, está conformado por
la totalidad de los activos que tengan un valor económico y la totalidad de los pasivos. Se exceptúan los bienes
inembargables y los derechos personalísimos e intransferibles.
o Inventario. Los activos del deudor se relacionarán uno a uno, en inventario que deberá elaborar el liquidador dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de aceptación del cargo. El inventario se adicionará con los incrementos
que modifiquen los activos, así como con los nuevos activos que por cualquier circunstancia ingresen al patrimonio
y aquellos que varíen el mismo, para lo cual el liquidador deberá elaborar inventarios adicionales. Tanto el
inventario inicial como los inventarios adicionales, si los hubiere, deberán ser verificados previamente por la junta
asesora del liquidador y, posteriormente sometidos a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades. Con
los mencionados inventarios se abrirá un cuaderno, el cual quedará a disposición de los socios, acreedores y
terceros, con el objeto de que en cualquier tiempo denuncien bienes de propiedad del deudor, que no se
encuentren incluidos, o soliciten la exclusión de los que no le pertenezcan, antes de que precluya el término
señalado para ello. En tales eventos, el liquidador procederá dentro de los treinta días siguientes a modificar el
inventario y dará cumplimiento al procedimiento para entrega de bienes.
o Avalúo. Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador ordenará el avalúo de los bienes, para lo cual
designará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean idóneas para llevarlo acabo, a quienes les
señalará el término dentro del cual deben cumplir el encargo. Aprobado el avalúo se procederá a la enajenación
de los bienes, en los términos de la presente ley. Tratándose de bienes cotizados en bolsa o cuando se trate de la
enajenación especial, no se requerirá el avalúo.
o Contradicción del avalúo. El avalúo se presentará a la Superintendencia de Sociedades, la que lo pondrá a
disposición de las partes por el término de diez días, a fin de que las mismas soliciten su aclaración, adición o lo
objeten por error grave. Al escrito de objeciones deberán acompañarse las pruebas que el objetante pretenda
hacer valer. Surtido lo anterior, la superintendencia decidirá de plano. Sin perjuicio de la facultad oficiosa, la
Superintendencia de Sociedades aprobará el avalúo si dentro del término del traslado no se formulan solicitudes
de objeción, aclaración o adición.
 De las acciones revocatorias:
o Acción revocatoria: Cuando los bienes que componen el patrimonio liquidable, sean insuficientes para cubrir el
total de los créditos reconocidos, podrá demandarse la revocación de los siguientes actos o negocios, realizados
por el deudor:
 La extinción de las obligaciones, las daciones en pago, y en general todo acto que implique disposición,
constitución o cancelación de gravamen, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de los intereses o derechos de los acreedores, durante los doce meses anteriores a la
apertura del trámite concursal, cuando no aparezca que el adquirente obró con buena fe exenta de culpa.
 Todo acto que a título gratuito se hubiere celebrado dentro de los veinticuatro meses anteriores a la apertura de
trámite concursal.
 Las reformas estatutarias y las liquidaciones sociales acordadas de manera voluntaria por los socios,
formalizadas dentro de los seis meses anteriores a la apertura del trámite concursal, cuando con ellas se haya
disminuido el patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores.
o De la acción de simulación: Bajo el mismo supuesto de insuficiencia de bienes, podrá demandarse la declaratoria
de simulacion de los actos y contratos celebrados por el deudor.

 Término para presentar la demanda. Las acciones revocatorias podrán interponerse por el liquidador o por
cualquiera de los acreedores reconocidos en el trámite liquidatorio, dentro del año siguiente a la fecha en que
quede en firme la providencia de graduación y calificación de créditos.
 Recompensas. En el evento que la acción fuere interpuesta por un acreedor, y ella prosperare total o
parcialmente, éste tendrá derecho a que en la sentencia se le reconozca a título de recompensa, una suma
equivalente al diez por ciento del valor comercial del bien que se recupere para el patrimonio a liquidar, o del
beneficio que directa o indirectamente se reporte.
 Trámite. Las acciones revocatorias y de simulación se tramitarán ante el juez civil del circuito especializado si lo
hubiere o juez civil del circuito del domicilio del deudor, por el trámite del proceso verbal de mayor y menor
cuantía que regula el Código de Procedimiento Civil, el cual no suspenderá ni afectará el curso del trámite
liquidatorio. El juez y el tribunal darán prelación a estos procesos, so pena de incurrir en mala conducta, salvo
que prueben causa que justifique la demora.
 De las medidas cautelares especiales. Además de las anteriores medidas, cuando fuere necesario asegurar las
resultas de las acciones revocatorias o de simulación de actos del deudor, el juez competente, si lo considera

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oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará el embargo y secuestro de bienes,
la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio resulte útil para los fines
enunciados. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento
Civil.
 Alcance de la sentencia: La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado, dispondrá
entre otras medidas la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido y las de sus
causahabientes, y en su lugar se inscribirá al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan.
Con tal fin, se librarán las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes. Quienes hayan
contratado con el deudor, y los causahabientes de mala fe de quien contrató con éste, estarán obligados a
restituir al patrimonio liquidable, las cosas enajenadas en razón de la revocación o la declaración de simulación.
Si la restitución no fuere posible se ordenará entregar al liquidador el valor de las cosas en la fecha de la
sentencia, deducidas las mejoras útiles y necesarias plantadas por el poseedor de buena fe. Quienes habiendo
contratado de buena fe con el deudor, hubieren sido vencidos, tendrán derecho a participar en la liquidación, a
prorrata con los demás acreedores por el monto de lo que dieron al deudor como contraprestación.
 Medidas cautelares. Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación
de los actos del deudor, el juez competente, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad
de caución, decretará el embargo y secuestro de bienes, o la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida
cautelar que a su juicio resulte útil para los fines enunciados. Estas medidas también se sujetarán a las
disposiciones previstas en el estatuto procesal civil.
o Obligaciones a cargo de los socios. Cuando sean insuficientes los activos para atender al pago del pasivo externo
de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios el pago de las siguientes prestaciones, así:
 El valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas.
 El faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo con el respectivo tipo societario.
 El valor correspondiente a la responsabilidad adicional que se hubiere pactado en los estatutos.
 Para los efectos de lo aquí señalado, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra los socios, sin necesidad
de concepto previo de la junta asesora. En estos procesos el título ejecutivo, se integrará por la copia de los
inventarios y avalúos debidamente aprobados y una certificación de contador público o de revisor fiscal, si lo
hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la cuantía de la prestación a cargo del socio. No obstante,
los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los activos sociales, o el hecho de que no se
destinaron al pago del pasivo externo de la sociedad.
 Bienes excluidos del patrimonio a liquidar: No formarán parte del patrimonio a liquidar, los siguientes bienes:
o Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión.
o Los títulos de crédito que se hayan enviado o entregado al deudor para su cobranza y los que haya adquirido por
cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados directamente a favor del comitente.
o El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una comisión o mandato del comitente o
mandante.
o Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya producido su entrega.
o Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario.
o Las prestaciones que por cuenta ajena, se estén debiendo al deudor, a la fecha de la apertura del trámite
liquidatorio, si del hecho hubiere por lo menos un principio de prueba.
o Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere recibido por cuenta de un comitente, aun
cuando, no estén otorgados a favor de éste.
o En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor pertenezcan a otra persona, para lo cual se
deberá acreditar la prueba suficiente.
 Procedimiento para entregar bienes excluidos. El liquidador hará entrega de los bienes que no formen parte del
patrimonio a liquidar, a quien lo solicite por escrito, antes de que éstos hayan sido enajenados, siempre y cuando
cumpla los siguientes requisitos:
o Acompañe prueba suficiente del derecho que le asiste.
o Obtenga concepto previo favorable de la junta asesora del liquidador.
Cumplidos los requisitos, se procederá a la entrega, para lo cual el liquidador levantará un acta en la que se
identificará el bien que se excluye y entrega, así como el estado del mismo, y la que deberá suscribirse por
el liquidador y quien reciba. Copias de la solicitud, de las pruebas allegadas y del acta se remitirán a la
Superintendencia de Sociedades, dentro de los cinco días siguientes a la entrega. Tales documentos
servirán como soporte para descargar dicho valor de la contabilidad y modificar el inventario practicado. Si
el liquidador o la junta asesora no accedieren a la entrega, darán traslado de toda la actuación a la
Superintendencia de Sociedades, dando cuenta razonada de ello, para que ésta de plano decida lo
pertinente.
 Realización de activos y pago a los acreedores:
o Reglas de la enajenación. Aprobados los avalúos, el liquidador procederá directamente o por medio de una entidad
especializada, a la enajenación de los activos, la cual se sujetará a las siguientes reglas:
 Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de unidad económica. Si no pudiere hacer-se
en tal forma, se efectuará la enajenación separada de los distintos elementos.
 La de bienes muebles cotizados en bolsa de valores, se llevará a cabo por el comisionista de bolsa que sea
escogido por la junta asesora.
 La de bienes muebles no inscritos en bolsa, se realizará directamente por el liquidador, por un valor no inferior
a su avalúo.

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 La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz,
previamente aprobada por la junta asesora.
La Superintendencia de Sociedades decretará el levantamiento de las medidas cautelares, que
afecten los bienes objeto de la enajenación.
o Enajenación especial. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de bienes o mercancías que
se encuentren en inminente estado de deterioro o de las cuales se tema razonablemente que puedan deteriorarse
o destruirse, podrá el liquidador, previa aprobación de la junta asesora, enajenar dichos bienes, aun cuando no
estén avaluados, o por un valor inferior a aquel en el que hubieren sido estimados.
o Levantamiento de medidas cautelares y cancelación de gravámenes. La Superintendencia de Sociedades, a
solicitud de la junta asesora o del liquidador, levantará las medidas cautelares y ordenará la cancelación de los
gravámenes que afecten los bienes objeto de la enajenación. Los acreedores en favor de los cuales se
encontraban constituidos los gravámenes sobre los bienes enajenados, conservarán la prelación para el pago
hasta el valor de la enajenación, y por el excedente concurrirán como acreedores quirografarios.
 Gastos de administración. Los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatorio, se pagarán
inmediatamente y a medida que se vayan causando. Los gastos de administración causados en el trámite del
concordato, que no hubieren sido cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, una vez ejecutoriada
la providencia de calificación y graduación de créditos.
 Solución de las obligaciones. Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos y en firme los
avalúos practicados, el liquidador procederá a pagar, con el dinero disponible, atendiendo lo dispuesto en la
graduación. No obstante, previa autorización de la junta asesora y respetando la prelación y los privilegios de ley,
podrá cancelar obligaciones mediante daciones en pago.
 Terminación:
o Declaratoria de terminación. Efectuado el pago de los pasivos externo e interno, la Superintendencia de
Sociedades declarará terminada la liquidación y ordenará el levantamiento de las medidas cautelares, si las
hubiere. Cumplido lo anterior, se archivará el expediente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda
contra el deudor, los administradores y el liquidador.
Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que conforman el patrimonio a liquidar,
incluyendo el producto de las acciones de reintegración del patrimonio, la Superintendencia de Sociedades
declarará terminado el trámite y ordenará archivar el expediente.
Copia de la providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el que corresponda y conllevará la extinción
de la entidad deudora.

215. REFIÉRASE A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD:


 Órgano Soberano: Es la Junta de socios o la Asamblea de Accionistas, en el cual se ejerce el derecho político.
o Derecho Político: Participar en el órgano de dirección (voz y voto), y en el de administración (elegir y ser elegido).
o Derecho económico: Derecho en el reparto de utilidades por el desarrollo del objeto social.
 Funciones:
o Aprobación o no de la gestión de los administradores.
o Elección o designación, conforme a los estatutos.
o Constitución de reservas ocasionales.
o Aprobación reparto de utilidades.
o Examinar, aprobar o improbar balances.
 Reuniones:
o Ordinarias: Al menos 1 vez al año, dentro del plazo fijado en los estatutos, o dentro de los 3 meses siguientes
terminado el año fiscal. Se tratan todos los temas del orden del día y los que se propongan.
o Extraordinarias: De acuerdo a las necesidades o la urgencia y solo se convoca para tratar un tema determinado.
(Tema y tiempo).
 Convocatoria:
o Por estatutos.
o Por el administrador.
o Por el revisor fiscal.
o Por un número plural de socios (3/4 partes mínimo).
o Por la entidad oficial que ejerce el control.
 Lugar de reunión:
o El domicilio de la sociedad.
 Ineficacia de la reunión:
o Cuando se haya pretermitido el lugar de reunión.
o Por no reunir las exigencias de la convocatoria.
 Nulidad de la reunión:
o Nulidad absoluta por que se toma una decisión sin el quórum correspondiente, requiere de declaración judicial.
 Inoponibilidad:
o Cuando se toman decisiones sin el quórum deliberatorio, ellas son inoponibles a los socios ausentes o disidentes.
 Formas de tomar decisiones:
o Quórum deliberatorio: Para tratar determinado tema.
o Quórum Decisorio: Para tomar decisiones.
 Simple
 Calificado

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o El quórum se conforma así:


 En sociedades de personas: Por el número de personas.
 En sociedades de capital: Por el número de acciones representadas.
 Asistencia:
o Directa.
o Apoderado.
 Reuniones no presenciales: Se pueden realizar siempre que pueda probarse que los socios deliberaron simultánea
o sucesivamente, es decir, por cualquier medio electrónico. Lo que hace válida la reunión es el medio de prueba.

216. QUIÉNES SON LOS ADMINISTRADORES, REFIÉRASE A ELLOS:


 Concepto: Son los que realizan los actos de gestión para el desarrollo de la empresa social, actos de custodia y
conservación de bienes de la sociedad.
 Quiénes tienen carácter de administradores?:
o El representante legal.
o El liquidador.
o El factor.
o Los miembros de las juntas o consejos directivos.
o Los miembros de los comités de la sociedad.
 Cómo pueden ser las administraciones?:
o Directas: En cabeza de todos los socios simultáneamente.
o Delegadas: Transferidas a una persona.
 Deberes:
o Obrar de buena fe.
o Lealtad.
o Diligencia.
o Gestionar.
o Custodiar y conservar los bienes de la sociedad.
 Funciones:
o Fomentar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social, de buena fe y dentro de los límites de la
ley comercial. Así:
 Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.
 Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
 Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
 Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos.
 Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que
impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para
la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo
caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no
perjudique los intereses de la sociedad.
 Responsabilidad:
o Solidaria e ilimitada por los perjuicios que cauce por culpa o dolo a los socios a la sociedad o a terceros.
 Presunciones de responsabilidad:
o Extralimitación de funciones.
o Reparto de utilidades sin justificación en balances reales y fidedignos.
* Todo pacto que pretenda absolver al administrador de responsabilidad se tiene por no escrito.
* Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que
incurran no les darán acción alguna contra la sociedad.

 Causal de exculpación:
o Cuando no haya tenido conocimiento de la acción u omisión.
o Haber votado en contra y sin ejecutar la decisión.
 Acción social de responsabilidad: La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la
compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste
en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por
un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se
halle dividido el capital social.
La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e
implicará la remoción del administrador.
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad
dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de
los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del

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pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente
para satisfacer sus créditos.
Lo dispuesto anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros.

217. QUIÉN ES EL REVISOR FISCAL, REFIÉRASE A ÉL:


 Concepto: Es la persona que ejerce la vigilancia delgada, por ordenarlo la ley o cuando los socios no ejercen la
vigilancia directa de la sociedad.
 Sociedades obligadas: Deberán tener revisor fiscal:
o Las sociedades por acciones.
o Las sucursales de compañías extranjeras.
o Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando
así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte
por ciento del capital.
o Por el monto de los activos o de los ingresos:
 Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos
brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios
mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres
mil salarios mínimos.
 Elección del revisor: La elección de revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de
socios.
o En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos de los comanditarios.
o En las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos.
 Incompatibilidades: No podrán ser revisores fiscales:
o Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean
asociados o empleados de la sociedad matriz;
o Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o
segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o
contador de la misma sociedad, y
o Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.
o Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas
ningún otro cargo durante el período respectivo.
 Periodo y remoción: En las sociedades donde funcione junta directiva el período del revisor fiscal será igual al de
aquélla, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más uno de las acciones
presentes en la reunión.
 Funciones:
o Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las
prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva;
o Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos,
de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;
o Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías
y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;
o Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea,
de la junta de socios y de la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad
y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;
o Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título;
o Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer
un control permanente sobre los valores sociales;
o Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente;
o Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y
o Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.
En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que
expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de
estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las
funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances
generales, ni dictaminar sobre ellos.
 Responsabilidad del revisor: El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus
asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
o Responsabilidad penal: Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis
años, quienes a sabiendas:
 Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.
 Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.
 Derechos del revisor:
o A intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios, y en la de juntas directivas o consejos
de administración, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a éstas.

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o A inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de
las cuentas y demás papeles de la sociedad.
 Reserva profesional: El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga
conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos
expresamente en las leyes.
 Requisitos y restricciones para el ejercicio del cargo:
o Debe ser contador público.
o Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones.
o Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, éstas deberán
nombrar un contador público para cada revisoría, que desempeñe personalmente el cargo. En caso de falta del
nombrado, actuarán los suplentes.
 Sanciones:
o Multas.
o Suspensión del cargo, de un mes a un año, según la gravedad de la falta u omisión.
o En caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o
definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la falta.
 Imposición de sanciones: Serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías
no sometidas a su vigilancia, o por la Superintendencia Bancaria, respecto de sociedades controladas por ésta.

218. CÓMO SE CLASIFICAN LAS SOCIEDADES?:


 Por el régimen Jurídico:
o Civiles: Las que se rigen por la legislación civil por no contener en su objeto social actos mercantiles.
o Comerciales: Las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa
social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las
sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.
Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos
los efectos, a la legislación mercantil.

 Por el domicilio:
o Nacionales: Las constituidas conforme a la ley colombiana y con domicilio principal en Colombia.
o Extranjeras: Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en
el exterior.
 Requisitos para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia:
 Establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional.
 Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento
de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de
los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y
 Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar
en el país.
 Por la subordinación:
o Matriz o controlante:
 Filial: Si subordina a otra en forma directa, es decir, cuando se encuentra sometida a la voluntad de otra u otras
personas.
 Subsidiaria: Si subordina a otra en forma indirecta.
o Subordinada o controlada: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes
casos:
 Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o
con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto no se computarán las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
 Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos
necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
 Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o
negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los
órganos de administración de la sociedad.
 Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos
anotados, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea
directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por
ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante
en la dirección o toma de decisiones de la entidad.
 Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por
intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
 Por tipo y responsabilidad:
o Tipo: Es el régimen jurídico que regula las relaciones entre socios y socios, socios y sociedad, sociedad y terceros
y socios y terceros. Lo que se regula son los derechos políticos y económicos de los socios en la sociedad.

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Así, las relaciones entre socios y socios y sociedad las encontramos en la organización jurídica de la persona
jurídica, es decir, el capital, estructura, negociación de acciones, aportes, administración cesión de cuotas,
etc.
Las relaciones entre socios y terceros y sociedad y terceros, se aprecian delimitando la responsabilidad de
la sociedad y de los socios por las obligaciones de la sociedad.
 Colectiva: Los socios responden solidaria, ilimitada, pero subsidiariamente por las obligaciones sociales.
 Comandita: (en ambas):
 El Gestor responde solidaria e ilimitadamente.
 El comanditario hasta el monto de sus aportes.
 Limitada: Hasta el monto de los aportes, excepto por impuestos, en cuyo caso responden por ellos
solidariamente. Igualmente en lo laboral.
 Anónima: Hasta el monto de los aportes
 De hecho: Solidaria e ilimitadamente, pero en forma directa.
 Teniendo en cuenta las personas o el capital:
o De Personas: Su causa de asociación es la condición de cada persona (intuito personae). Ej. Colectiva y comandita
simple.
o De capital: Su causa de asociación es el interés o fortalecimiento patrimonial para ejercer una actividad comercial.
Ej. LTDA, S.A.

219. QUÉ SON LAS SUCURSALES Y AGENCIAS?:


 Sucursales: Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para
representar a la sociedad.
o Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá
otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro
mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la
principal.
 Agencias: Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de
poder para representarla.

220. QUÉ ES LA SOCIEDAD COLECTIVA, REFIÉRASE A ELLA:


 Concepto: Es una sociedad de trabajo, personalista (no de capitales) y de responsabilidad ilimitada.
 Requisitos:

o De Validez o Generales:
 Capacidad, consentimiento, causa y objeto lícitos.
o Requisitos de Existencia o Esenciales:
 Pluralidad de socios: Mínimo 2, máximo ilimitado.
 Aportes: Se denominan partes de interés social. Estas son embargables pero no rematables en subasta pública.
 Reparto de utilidades.
 Afecto societatis.
o Requisitos de eficacia:
 Publicidad.
 Oponibilidad.
 Formalidades:
o Escritura pública y registro.
 Clases de socios:
o Industrial: Solo aporta el trabajo, no participa en pérdidas, pero si en las ganancias. El socio es importante por
ejemplo por el conocimiento que tenga.
o Capitalista: Aporta trabajo y capital. Participa en ganancias y pérdidas.
 Administración: Corresponde a todos y c/u de los socios, pero pueden delegarla.
 Responsabilidad: Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por
las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
 Garantía de acreedores:
o Patrimonio de la sociedad.
o Patrimonio de los socios.
 Razón Social:
o Es el nombre con que giran las operaciones sociales.
o Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguidos de “y compañía”,
o “hermanos”, o “e hijos”.
o Identifica la sociedad y establece el tipo, por ello si se incluye el nombre de un extraño en la razón social, quien lo
tolere responde por las operaciones de la sociedad.
o Cuando un socio muere y la sociedad continúa con los herederos, se incluye la palabra “y sucesores”.
 Prohibiciones para socios:
o No pueden ceder su parte de interés sin autorización de los consocios.
o No pueden delegar la administración sin autorización de los consocios.
o No pueden explotar, o ser socios de otra sociedad de idéntico objeto social sin la autorización de los consocios.

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 Acciones por violación a las prohibiciones:


o De indemnización y,
o De reintegro, para que el socio reintegre el aprovechamiento que obtuvo por la explotación del objeto social en
otra sociedad o directamente. Conlleva a la exclusión del socio.
 Transferencia:
o Las partes de interés se transfieren a través de reforma, es decir, por escritura pública e inscripción en la cámara
de comercio.
 Ingreso:
o El ingreso de un nuevo socio se permite por unanimidad de los consocios.
 Causales de disolución:
o Por las generales.
o Por las especiales:
 Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su continuación con uno o más de los herederos
o con los socios supérstites.
 Por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con
los demás, o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante.
 Por declaración de liquidación obligatoria de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o
no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la quiebra, dentro de los treinta días
siguientes.
 Por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si los demás asociados no
se avienen dentro de los treinta días siguientes a continuar la sociedad con el adquiriente.
 Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés en la sociedad o
no acepten su cesión a un tercero.

221. QUÉ ES LA SOCIEDAD ANÓNIMA, REFIÉRASE A ELLA:


 Concepto: Es la formada por la reunión de un fondo social o aporte y toma su nombre de la forma en que se divide
su capital social.
 Número de socios: Mínimo 5, máximo ilimitado.
 Responsabilidad: Hasta el monto de los aportes, es decir, el número de acciones.
 Razón Social: Depende del objetivo perseguido.
 Capital: Se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos negociables:
o Capital Autorizado: El que aspira a tener la sociedad, sin fijar época determinada de pago.
o Capital Suscrito: El que aspira la sociedad con fecha determinada de pago.
o Capital Pagado: El efectivamente ingresado a caja.
 Derechos del accionista: (políticos y económicos):
o Deliberación y voto.
o Recibir beneficios.
o Negociar acciones.
o Inspeccionar libros.
 Negociabilidad de acciones: Las acciones son de libre negociabilidad y transferencia a través de endoso, entrega y
registro. Excepto:
o Cuando se pactó el derecho de preferencia.
o Cuando las acciones son privilegiadas.
o Cuando las acciones son de industria y no se hayan librado totalmente.
o Cuando sobre las acciones pese un contrato de prenda que exige la autorización del acreedor para negociarlas.
 Clasificación de acciones:
o Comunes u ordinarias: Son las corrientes que no conceden derechos especiales, solo los siguientes:
 El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella;
 El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio,
con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos;
 El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la
sociedad o de los accionistas, o de ambos;
 El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las
reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y
 El de recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo
externo de la sociedad.
o Privilegiadas: Conceden los derechos anteriores y además los siguientes:
 Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal;
 Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no.
La acumulación no podrá extenderse a un período mayor de cinco años, y
 Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico.
*En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o que priven de sus
derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes.
o Nominativas: Cuando se otorgan a nombre de determinada persona.
o Al portador: Cuando no se determina la persona.
o De goce o industria: Son para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos,
secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a cargo del

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aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al
aportante, en la medida en que cumpla su obligación, y mientras tanto, no serán negociables. Los titulares de las
acciones de goce o de industria tendrán los siguientes derechos:
 Asistir con voz a las reuniones de la asamblea;
 Participar en las utilidades que se decreten, y
 Al liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo
en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas.
o Suscritas: Son las que se encuentran en circulación. Son un contrato en que una persona se obliga en un periodo
determinado a adquirir acciones de acuerdo al reglamento de suscripción y los estatutos. Es título ejecutivo.
o En reserva: Las que están guardadas, no tienen titular.
o Liberadas: Las que han sido pagadas en un 100%.
o No liberadas: Las que no han sido pagadas totalmente.
o Con dividendo preferencial pero sin derecho al voto: Surgen cuan do la compañía está en crisis y se han
capitalizado. Tienen el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no representar más del cincuenta por
ciento del capital suscrito. Otorgan los siguientes derechos:
 A percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción y que se pagará de preferencia respecto
al que corresponda a las acciones ordinarias;
 Al reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad;
y
 A los demás derechos previstos para la acciones ordinarias, salvo el de participar en la asamblea de accionistas
y votar en ella.
 A participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después
de deducir el dividendo mínimo.
 A participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después
de deducir el dividendo mínimo y el correspondiente a las acciones ordinarias, cuyo monto será igual al del
dividendo mínimo.
 A un dividendo mínimo acumulativo hasta por el número de ejercicios sociales que se indique en el reglamento
de suscripción.
* No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a sus titulares el
derecho a voto, en los siguientes casos:
 Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para
dichas acciones. En este caso, se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre
dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el voto favorable de las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
 Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto. Para tal efecto, se aplicará la misma mayoría señalada en el numeral anterior.
 En los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción.

 Acción – Título valor: Las acciones son un título valor corporativo o de participación que confieren derechos
económicos.
 Reservas
o Legal: Formada por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta llegar al 50% del capital suscrito.
o Estatutarias: serán obligatorias mientras no se supriman mediante una reforma del contrato social, o mientras no
alcancen el monto previsto para las mismas.
o Ocasionales: Las que ordene la asamblea sólo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la misma
asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias.
 Directores y administradores: El órgano supremo es la Asamblea de accionistas, la cual ejerce las siguientes
funciones:
o Hacer las reservas.
o Fijar el monto del dividendo.
o Elegir y remover funcionarios.
o Adoptar medidas que exige el interés de la sociedad.
 Junta Directiva: Son los administradores que cumplen funciones delegadas por la Asamblea o por los estatutos. Es
un organismo intermedio entre el representante legal o el administrador. Designa al representante legal.
 Causales de Disolución:
o Por las causales generales;
o Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, y
o Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista.

222. QUÉ ES LA SOCIEDAD DE HECHO, REFIÉRASE A ELLA:


 Concepto: La que no se ha constituido por escritura pública.
 Existencia: Puede demostrarse por cualquier medio probatorio.
 Persona Jurídica?: No es persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que
se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos los socios
de hecho. Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos.
 Responsabilidad: todos y cada uno de los asociados responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones
celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esta responsabilidad se tendrán por no escritas. Los terceros

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podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de hecho o
de cualquiera de ellos.
 Nulidad: La declaración judicial de nulidad de la sociedad no afectará los derechos de terceros de buena fe que
hayan contratado con ella. Ningún tercero podrá alegar como acción o como excepción que la sociedad es de hecho
para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones. Tampoco podrá invocar la nulidad del acto constitutivo ni de
sus reformas.
 Administración: La administración de la empresa social se hará como acuerden válidamente los asociados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 501 respecto de terceros.
 Bienes afectados a la sociedad: Los bienes destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente afectos
al pago de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho, sin perjuicio de los créditos que gocen
de privilegio o prelación especial para su pago. En consecuencia, sobre tales bienes serán preferidos los acreedores
sociales a los demás acreedores comunes de los asociados.
 Derecho a pedir liquidación: Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación
de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y los demás asociados estarán obligados
a proceder a dicha liquidación.

223. QUÉ ES LA SOCIEDAD IRREGULAR?:


Eran las constituidas por escritura pública y que requiriendo permiso de funcionamiento actuaban sin él. Como ahora no es
necesario el permiso de funcionamiento, esta categoría de sociedades ha desaparecido. Se considera, por consiguiente, que
como el Decreto 2155 de 1992 suprimió el permiso de funcionamiento, tácitamente también derogó el artículo 500 del Código
de Comercio.

224. QUÉ ES LA SOCIEDAD EN COMANDITA, REFIÉRASE A ELLA:


GENERALIDADES:
 Concepto: La que se forma siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su
responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos
aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios.
 Razón social: La razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o
más socios colectivos y se agregará la expresión “y compañía” o la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo caso de la
indicación abreviada “S. en C.”, o de las palabras “Sociedad Comanditaria por Acciones” o su abreviatura “SCA”, si
es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva.
El socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social,
responderá como socio colectivo.
 Capital social: Se forma con los aportes de los socios comanditarios o con los de éstos y los de los socios colectivos
simultáneamente. Cuando los colectivos hicieren aportaciones de capital, en la respectiva escritura se relacionarán
por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios. El comanditario no podrá en
ningún caso ser socio industrial.
 Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla
directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva.
 Representación delegada en comanditarios: Los comanditarios no pueden ejercer funciones de representación de la
sociedad. Solo lo pueden hacer como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos
casos deberán indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por poder, so pena de responder solidariamente
con los gestores por las operaciones sociales que celebren o ejecuten.
 Derecho de inspección: El comanditario tiene la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí o por medio de
un representante, los libros y documentos de la sociedad. Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas
actividades del establecimiento de la sociedad o si forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades,
perderá el derecho a examinar los libros sociales.
 Cesión del interés social: Los socios gestores sólo podrán ceder su interés social en la forma prevista para la cesión
de las partes de interés de los socios colectivos.
 Cesión de cuotas: Los socios comanditarios podrán ceder sus cuotas en la forma prevista para los socios en la
sociedad de responsabilidad limitada.
 Cesión de cuotas o acciones: Las acciones que un socio gestor tenga en la sociedad podrán cederse separadamente
de las partes de interés que tenga como gestor, e inversamente.
 Distribución de utilidades: Las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma
estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de
sus cuotas o acciones pagando previamente el beneficio de los socios gestores.
 Causales especiales de disolución: La sociedad en comandita se disolverá:
o Por las causales generales;
o Por las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto de los socios gestores, y
o Por desaparición de una de las dos categorías de socios.
 Designación y remoción del liquidador: El liquidador de una comanditaria será designado con el voto de la mayoría
absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto
en los estatutos. La remoción del liquidador requerirá la misma mayoría.
 Presunciones:
o En caso de duda sobre la calidad de un socio, se presumirá que es colectivo; y
o Cuando se presentare sobre la especie o tipo de la sociedad, se reputará colectiva.
 Reglas sobre decisiones y votos:

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o En las decisiones de la junta de socios cada gestor tendrá un voto.


o Los votos de los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno.
o Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en la forma prevista en los
estatutos.

225. QUÉ ES LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, REFIÉRASE A ELLA:


 Escritura de Constitución: La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los
socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios; pero se expresará siempre el nombre, domicilio y
nacionalidad de éstos, así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados.
 Cesión de cuotas y partes de interés:
o Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública,
debiéndose inscribir la cesión en el registro mercantil.
o La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios;
o La cesión de las cuotas de un comanditario, del voto unánime de los demás comanditarios.
 Facultad de inspección de los comanditarios: Las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán
ejercidas por los comanditarios, sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos
así lo decida.
 Reformas estatutarias: Salvo estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán por la
unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los comanditarios, y deberán reducirse a
escritura pública.
 Normas para lo no previsto: En lo no previsto se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad
colectiva, y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada.
 Causal especial de disolución: La sociedad en comandita simple se disolverá, también, por pérdida que reduzca su
capital a la tercera parte o menos.

226. QUE ES LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, REFIÉRASE A ELLA:


 Formalidades de la constitución:
o En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios; pero en la
escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones
suscritas, su valor nominal y la parte pagada.
o La en comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas.
 Capital social:
o El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor.
o Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas serán necesariamente nominativas.
o El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir
acciones de capital sin perder la calidad de colectivos.
 Suscripción y pago del capital:
o Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital
autorizado y pagarse siquiera la 1/3 del valor de cada acción suscrita.
o En las suscripciones posteriores, se observará la misma regla. El plazo para el pago de los instalamentos
pendientes no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de la suscripción.
 Prohibición sobre el capital: Se prohíbe enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado y expresar
el capital suscrito sin indicar el pagado.
 Aplicación de normas de las anónimas: La emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones,
se sujetarán a lo previsto para las sociedades anónimas.
 Incompatibilidades y prohibiciones de los gestores: Las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los
administradores de las sociedades anónimas regirán para los socios colectivos en lo relativo a la negociación de
acciones, representación y voto en la asamblea.
 Asambleas y reformas estatutarias:
o En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas.
o Las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios
colectivos, y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios.
 Reserva legal: La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al
cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
Cuando ésta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos, si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de
continuar incrementándola, pero si disminuye volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades hasta
que la reserva alcance nuevamente el monto fijado.
 Causal especial de disolución: La comanditaria por acciones se disolverá, también, cuando ocurran pérdidas que
reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito.
 Normas para lo no previsto: En lo no previsto se aplicarán:
o Respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva; y
o Respecto de los comanditarios, las de las anónimas.

227. QUÉ ES LA SOCIEDAD LIMITADA, REFIÉASE A ELLA:


 Responsabilidad:
o En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes.

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o En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones
accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades.
 Capital social:
o El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento
del mismo.
o El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos.
o Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie.
 Sanciones por no efectuar el pago total de los aportes:
o Multas (Máx. 200 SMLMV),
o Que tales aportes se cubran u
o Ordenar la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la
sociedad colectiva.
 Límite máximo de socios:
o Los socios no excederán de veinticinco.
o Es nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor.
o Si durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho,
podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios.
o Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo de la
superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término.
 Denominación o razón social: La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de
la palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, que de no aparecer en los estatutos, hará responsables a los
asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros.
 Atribuciones de los socios: La representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales
corresponde a todos y a cada uno de los socios; éstos tendrán, las atribuciones siguientes:
o Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas así como a la admisión de nuevos socios;
o Decidir sobre el retiro y exclusión de socios;
o Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hubiere lugar;
o Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal, o
cualquiera otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad,
y
o Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios podrá delegar
la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus
atribuciones.
 Decisiones de la junta de socios:
o En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía.
o Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta
de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía.
o En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior.
 Reformas estatutarias: Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el
voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuanto menos, el setenta por ciento de las cuotas
en que se halle dividido el capital social.
 Libro de registro de socios: La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la cámara de comercio,
en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada
uno posea, así como los embargos, gravámenes, y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.

 Cesión de cuotas:
o Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no
escrita.
o La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria.
o La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el
cesionario.
 Derecho de preferencia: Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los
demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente, a fin de
que dentro de los quince días siguientes, manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los
socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás
condiciones de la cesión se expresarán en la oferta.
 Discrepancias sobre condiciones de la cesión:
o Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del plazo, se designarán peritos
para que fijen uno u otro.
o El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en
que las condiciones de la oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las
fijadas por los peritos.
o En los estatutos podrán establecerse otros procedimientos para fijar las condiciones de la cesión.
 Trámite posterior al rechazo de la oferta:
o Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para
el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal, dentro

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de los sesenta días siguientes a la petición del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando
para el caso las normas señaladas anteriormente.
o Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la
sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo
anterior.
 Escritura y registro de la cesión: La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia,
pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el
registro mercantil.
 Continuación de la sociedad con herederos:
o La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario. No
obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios
sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido, por el valor comercial a la fecha de su muerte.
o Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos
designados por la cámara de comercio correspondiente.
o Si fueren varios los socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean
en la sociedad.
 Derecho de inspección de los socios: Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio
de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los
documentos de la compañía.
 Causales especiales de disolución:
o Por las causales generales de disolución;
o cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%;
o Cuando el número de socios exceda de 25.
 Reserva legal, balances y reparto de utilidades: La sociedad formará una reserva legal, con sujeción a las reglas
establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin de ejercicio y al
reparto de utilidades.
 Remisión a normas de la anónima: En lo no previsto, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las
disposiciones sobre sociedades anónimas.

228. QUÉ ES LA EMPRESA UNIPERSONAL?:


 Concepto: Mediante la empresa unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter
mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.
 Requisitos de formación: La empresa unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se expresará:
o Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario.
o Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión “empresa unipersonal”, o de su sigla E.U.,
so pena de que el empresario responda ilimitadamente.
o El domicilio.
o El término de duración, si éste no fuere indefinido.
o Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá
realizar cualquier acto lícito de comercio.
o El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor.
El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los activos
destinados a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la
empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
o El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa.
o La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta
de estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de
las actividades previstas. Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el
empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal. Las cámaras de comercio se
abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita
alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando a la diligencia de registro no concurra personalmente
el constituyente o su representante o apoderado.
 Responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de los administradores será la prevista en el régimen
general de sociedades.
 Aportación posterior de bienes. El empresario podrá aumentar el capital de la empresa mediante la aportación de
nuevos bienes. En este caso se procederá en la forma prevista para la constitución de la empresa.
 Prohibiciones:
o En ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para un tercero,
cualquier clase de bienes pertenecientes a la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente
justificadas.
o El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas
unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho.
 Cesión de cuotas. El titular de la empresa unipersonal, podrá ceder total o parcialmente las cuotas sociales a otras
personas naturales o jurídicas, mediante documento escrito que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente.
A partir de este momento producirá efectos la cesión. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir la

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correspondiente cesión cuando a la diligencia de registro no concurran el cedente y el cesionario, personalmente o


a través de sus representantes o apoderados.
 Conversión a sociedad. Cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto jurídico, la empresa llegare a
pertenecer a dos o más personas, deberá convertirse en sociedad comercial para lo cual, dentro de los seis meses
siguientes a la inscripción de aquélla en el registro mercantil se elaborarán los estatutos sociales de acuerdo con la
forma de sociedad adoptada. Éstos deberán elevarse a escritura pública que se otorgará por todos los socios e
inscribirse en el registro mercantil. La nueva sociedad asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y
obligaciones de la empresa unipersonal. Transcurrido dicho término sin que se cumplan las formalidades aludidas,
quedará disuelta de pleno derecho y deberá liquidarse.
 Justificación de utilidades. Las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente.
 Terminación de la empresa. La empresa unipersonal se disolverá en los siguientes casos:
o Por voluntad del titular de la empresa.
o Por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en
el registro mercantil antes de su expiración.
o Por muerte del constituyente cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de constitución de la empresa
unipersonal o en sus reformas.
o Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas.
o Por orden de autoridad competente.
o Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento.
o Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria.
* En el caso previsto en la 2ª viñeta anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiració n
del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución se hará constar en
documento privado que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente.
No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa adoptándose las medidas que sean del caso según la causal ocurrida,
siempre que se haga dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.
La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el empresario mismo o una persona designada por éste o por la
Superintendencia de Sociedades, a solicitud de cualquier acreedor.

 Normas aplicables a la empresa unipersonal. En lo no previsto, se aplicará a la empresa unipersonal en cuanto sean
compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades comerciales y, en especial, las que regulan la sociedad de
responsabilidad limitada. Así mismo, las empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente a la inspección,
vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, en los casos que determine el Presidente de la República.
Se entenderán predicables de la empresa unipersonal las referencias que a las sociedades se hagan en los
regímenes de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Constitución o en la ley.
 Conversión en empresa unipersonal. Cuando una sociedad se disuelva por la reducción del número de socios a uno,
podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que la decisión respectiva se solemnice mediante
escritura pública y se inscriba en el registro mercantil dentro de los seis meses siguientes a la disolución. En este
caso, la empresa unipersonal asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad
disuelta.

229. QUÉ SON LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, REFIÉRASE A ELLAS:


 Concepto: Las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades
de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en
contrario.
 Acto de constitución: En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán
o Las condiciones que para la participación del Estado contenga la disposición que autorice su creación;
o El carácter nacional, departamental o municipal de la sociedad;
o Su vinculación a los distintos organismos administrativos, para efectos de la tutela que debe ejercerse sobre la
misma.
NOTA: El Código de Régimen Departamental (D. 1222/86) contiene algunas disposiciones para las sociedades
de economía mixta del orden departamental, a partir del artículo 256.
 Aportes estatales: En las sociedades de economía mixta los aportes estatales podrán consistir, entre otros, en
ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que la misma
emita, auxilios especiales, etc. El Estado también podrá aportar concesiones.
 Sociedades sometidas al régimen de las empresas estatales: Cuando los aportes estatales sean del noventa por
ciento (90%) o más del capital social, las sociedades de economía mixta se someterán a las disposiciones previstas
para las empresas industriales o comerciales del Estado. En estos casos un mismo órgano o autoridad podrá cumplir
las funciones de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva.
 Emisión de acciones: Las acciones de las sociedades de economía mixta, cuando se tratare de anónimas, serán
nominativas y se emitirán en series distintas para los accionistas particulares y para las autoridades públicas.
 Participación estatal mayoritaria: La Ley 489 de 1998 estableció que ninguna sociedad de economía mixta puede
tener un aporte estatal inferior al 50% del total del capital social.
 Calificación de los aportes: Se entienden por aportes estatales los que hacen la Nación o las entidades territoriales
o los organismos descentralizados de las mismas personas. Cuando el aporte lo haga una sociedad de economía

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mixta, se entiende que hay aporte de capital público en el mismo porcentaje o proporción en que la sociedad
aportante tiene, a su vez, capital público o estatal dentro de su capital social.
 Normas para lo no previsto: En lo no previsto anteriormente y en otras disposiciones especiales de carácter legal,
se aplicarán a las sociedades de economía mixta, y en cuanto fuere compatibles, las demás reglas del régimen de
sociedades.

230. QUÉ ES LA SOCIEDAD EXTRANJERA, REFIÉRASE A ELLA?:


 Concepto: Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el
exterior.
 Vigilancia del estado: Todas las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en
Colombia están sometidas a la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la Superintendencia Bancaria o de
Sociedades, según su objeto social.
 Requisitos para emprender negocios permanentes en el país: Establecer una sucursal con domicilio en el territorio
nacional, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos:
o Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su
fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten
la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y
 Decisión de establecer negocios en Colombia: La resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la ley
de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia expresará:
o Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad
y concreción del objeto social;
o El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las hubiere;
o El lugar escogido como domicilio;
o El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos;
o La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los
negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los
actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los
efectos legales; y
o La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia.
 Nacionalidad del representante legal: Cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar un servicio
público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad nacional, el representante y los suplentes
serán ciudadanos colombianos.
 Actividades calificadas como permanentes: Se tienen por actividades permanentes las siguientes:
o Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque éstas
solamente tengan un carácter técnico o de asesoría;
o Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios;
o Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de
fondos provenientes del ahorro privado;
o Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios;
o Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido cedida a cualquier título, o que en alguna
forma participe en la explotación de la misma, y
o El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio
nacional.
 Prueba del pago del capital: Para establecer la sucursal, la sociedad extranjera comprobará ante la superintendencia
respectiva que el capital asignado por la principal ha sido cubierto.
 Reservas y vigilancia: Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia constituirán las reservas
y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán los demás requisitos establecidos para su
control y vigilancia.
 Constitución de apoderado por personas naturales extranjeras: Las personas naturales extranjeras no residentes en
el país que pretendan realizar negocios permanentes en Colombia constituirán un apoderado, que cumplirá las
normas de las sociedades extranjeras, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de una empresa individual.
 Protocolización de reformas: Cuando los estatutos de la casa principal o la resolución o el acto mediante el cual se
acordó emprender negocios en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría
correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia, enviándose copia a la respectiva superintendencia.
 Autenticación de documentos otorgados en el exterior: Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por
los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el
cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe
la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.
 Responsabilidad de los representantes: Quienes actúen a nombre y representación de personas extranjeras sin dar
cumplimiento a las normas anteriores, responderán solidariamente con dichas personas de las obligaciones que
contraigan en Colombia.
 Sanciones por incumplimiento: El Superintendente de Sociedades o el Bancario, según el caso, podrán sancionar
con multas sucesivas (hasta de 200 SMLMV) a las personas extranjeras que inicien o desarrollen actividades sin dar
cumplimiento a las normas del presente título, así como a sus representantes, gerentes, apoderados, directores o
gestores. El respectivo superintendente tendrá, respecto de las sucursales, las atribuciones que le confieren las
leyes en relación con la vigilancia de las sociedades nacionales.

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 Registro mercantil: La sociedad deberá registrar en la cámara de comercio de su domicilio una copia de las reformas
que se hagan al contrato social o a los estatutos y de los actos de designación o remoción de sus representantes en
el país.
 Responsabilidad de la sociedad y efectos del registro: La sociedad responderá por los negocios celebrados en el
país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al tiempo de la celebración de cada
negocio, y las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma cámara como representantes de la sociedad,
tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, mientras no se inscriba debidamente una nueva designación.
 Pruebas de existencia y representación: La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior y las cláusulas
de los estatutos se probarán mediante el certificado de la cámara de comercio. De la misma manera se probará la
personería de sus representantes.
 Aumento y reducción del capital: El capital destinado por la sociedad a sus negocios en el país podrá aumentarse o
reponerse libremente, pero no podrá reducirse sino con sujeción a lo prescrito en este código, interpretado en
consideración a los acreedores establecidos en el territorio nacional.
 Contabilidad y balances: Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su
domicilio y en idioma español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes
nacionales. Así mismo enviarán a la correspondiente superintendencia y a la misma cámara de comercio copia de
un balance general, por lo menos al final de cada año.
 Revisores fiscales: Los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el exterior se sujetarán, en lo pertinente,
a las disposiciones del C. de Co. sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país.
 Disminución del capital: Cuando la superintendencia compruebe que el capital asignado a la sucursal disminuyó en
un cincuenta por ciento (50%) o más, requerirá al representante legal para que lo reintegre dentro del término
prudencial que se le fije. En todo caso, si quien actúe en nombre y representación de la sucursal no cumple lo dicho
aquí, responderá solidariamente con la sociedad por las operaciones que realice desde la fecha del requerimiento.
 Sanciones por no invertir el capital en las actividades de la sucursal: Cuando una sociedad extranjera no invierta el
capital asignado en las actividades propias del objeto de la sucursal, la superintendencia respectiva conminará con
multas sucesivas hasta de 200 SMLMV al representante legal para que dé a dicho capital la destinación prevista, sin
perjuicio de las demás sanciones consagradas anteriormente.
 Procesos concursales: A las personas naturales o jurídicas extranjeras con negocios permanentes en Colombia se
les aplicará, según fuere el caso, el régimen de concordato, liquidación administrativa o forzosa.
 Utilidades: Los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras, se liquidarán de acuerdo con los
resultados del balance de fin de ejercicio, aprobado por la superintendencia. Por consiguiente, la sucursal no podrá
hacer avances o giros a la principal, a buena cuenta de utilidades futuras.
 Otras normas aplicables: Las disposiciones anteriores rigen sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. Así mismo estarán sujetas
a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales.

231. QUÉ ES EL CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN?:


 Concepto: Es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en
una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su
crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción
convenida.

 Características:
o No es una sociedad.
o No es persona jurídica.
o Terminada la operación se liquida.

 Libertad de estipulación: La participación no estará sujeta en cuanto a su formación a las solemnidades prescritas
para la constitución de las compañías mercantiles. El objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán
por el acuerdo de los partícipes.

 Carencia de personería jurídica: La participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre,
patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser establecidas con los
libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal.

 Relaciones con terceros:


o El gestor será reputado único dueño del negocio en las relaciones externas de la participación.
o Los terceros solamente tendrán acción contra el administrador, del mismo modo que los partícipes inactivos
carecerán de ella contra los terceros.

 Responsabilidad del partícipe no gestor: La responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su
aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe,
responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá desde la fecha en que haya
desaparecido el carácter oculto del partícipe.

 Derechos del partícipe no gestor: En cualquier tiempo el partícipe inactivo tendrá derecho a:
o Revisar todos los documentos de la participación y

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o A que el gestor le rinda cuentas de su gestión.


 Relaciones entre partícipes: Salvo las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica de la participación, ella
producirá entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple confiere e
impone a los socios entre sí.

 Normas para lo no previsto: En lo no previsto en el contrato de participación para regular las relaciones de los
partícipes, tanto durante la asociación como a la liquidación del negocio o negocios, se aplicarán las reglas previstas
en el C. de Co. para la sociedad en comandita simple y, en cuanto éstas resulten insuficientes, las generales.

232. QUÉ ES EL VELO CORPORATIVO?:


Velo es lo que encubre o disimula la verdad. Era una especie de facultad que tenían las sociedades comerciales para encubrir
asuntos de la misma, sin embargo por decisiones judiciales y administrativas (Superintendencias), se ha llegado a traspasar
ese velo y llegar a conocer la verdad buscada dentro de una sociedad. Por ejemplo conocer la procedencia de los aportes
de los socios, etc.

233. QUÉ ES EL GRUPO EMPRESARIAL?: (Conc. Pregunta 218).


Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y
dirección.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan
la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto,
sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. Corresponderá a la Superintendencia
de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista
discrepancia sobre los supuestos que lo originan.

PROCESAL CIVIL ESPECIAL


I. I y II.

234. DENTRO DE LOS 5 LIBROS DEL C.P.C. ENCONTRAMOS EL LIBRO DE LOS PROCESOS?, EXPÓNGALO:
a. SUJETOS DEL PROCESO: Desde el punto de vista de la relación sustancial son el demandante, el demandado, el
acreedor, el deudor, el arrendador, el arrendatario, el cedente, el cesionario. Y desde el punto de vista de la relación
jurídico-procesal, es el juez, el Min. Público, las partes, los terceros.

b. ACTOS PROCESALES:
 Introducción
 Instrucción
 Decisión
 Comunicación
 Impugnación

c. LOS PROCESOS:
 Conceptos de proceso:
a. Etimológicamente: latín procesus = Transcurrir del tiempo.
b. Procesalmente: Serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante un juicio
de autoridad el conflicto sometido a su decisión.
c. Globalmente: El proceso procesal es el desenvolvimiento de 1 de las 3 funciones fundamentales del Estado, la
función jurisdiccional.

 Objeto del proceso: Regular la función de los distintos órganos jurisdiccionales del Estado y las actuaciones de los
asociados frente a éstos y entre sí.

 Finalidad del proceso: Tutelar el orden jurídico garantizando con ello la armonía y la pacífica convivencia social, es decir,
que un órgano del Estado administre justicia garantizando lo anterior.

 Clasificación de los procesos:


De acuerdo a las Ramas del Derecho:
- Civil
- Penal
a. Contencioso administrativo
b. Laboral
c. Jurisdicción coactiva
d. Penal militar

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e. Canónico

a. Desde el punto de vista de su Naturaleza:


 Declarativos, de cognición o de conocimiento: Se investiga cuál de las partes tiene la razón y ésta se le otorga o se le
niega por sentencia, el cual se divide en:
- Ordinario:
* Mayor cuantía.
* Resolución de promesa de compraventa.
* Los relacionados con el Estado civil de las personas.
* Responsabilidad civil de jueces y magistrados de tribunales y Corte Suprema de Justicia
* Los que no tengan señalado trámite especial.
- Abreviado:
* Menor cuantía.
* Servidumbres.
* Interdictos posesorios.
* Rendición de cuentas.
* Pago por consignación.
* Declaración de bienes vacantes o mostrencos.
* Declaración de pertenencia y prescripción agraria.
* Restitución de inmueble arrendado.
* Restitución de tenencia a cualquier título.

- Verbal
& En consideración a su naturaleza:
* Nulidad y divorcio de matrimonio civil y separación de cuerpos o de bienes (que no sean de mutuo acuerdo)
* Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad o de la administración de bienes del hijo y remoción
de guardador.
* Interdicción por disipación y rehabilitación.
* Controversias sobre derechos de autor.

& En razón a la cuantía:


* Restitución de bienes vendidos con pacto de reserva de dominio. (así el contrato sea civil o comercial).
* Los que versen sobre derechos de los comuneros.
* Relevo de fianza.
* Mejoramiento de hipoteca o reposición de prenda.
* Reducción de pena (hipoteca o prenda).
* Reposición, cancelación o reivindicación de títulos valores.
* Reducción o pérdida de intereses pactados y fijación de intereses corrientes.
* Declaración de extinción anticipada del plazo de una obligación o del cumplimiento de condición suspensiva.
* Conflictos que se originen del contrato de aparcería.
- Sumario:
& Por su naturaleza:
* Controversias sobre propiedad horizontal.
* Autorización de copia de escritura pública.
* Fijación, aumento, disminución y exoneración de cuota alimentaria y restitución de
pensiones alimenticias.
* Separación de bienes o de cuerpos por muto acuerdo
* Acciones populares.
* Controversias entre padres o cónyuges, o entre ellos y sus hijos menores respecto del
ejercicio de la patria potestad, dirección del hogar, salida e hijos menores al exterior.
& Por su cuantía:
* Mínima cuantía.
* Ejecutivos de mínima cuantía.
* Los d que figuran como verbales por la cuantía pero que sean de mínima cuantía.

Los Procesos Declarativos por su CONTENIDO, son:


- Declarativos puros: El juez declara sobre la existencia o inexistencia de un derecho.
- Declarativos constitutivos: Se declara un derecho, pero además se constituye, modifica o se extingue una
situación jurídica procesal.
- Declarativos de condena: Busca que se imponga una prestación a la contraparte, o el cumplimiento forzado
o por vía ejecutiva. Ej. pago de perjuicios.
- Declarativos Mixtos: Declara quien es el responsable y lo condena.

Los términos en los procesos declarativos son los siguientes:

ORDINARIO ABREVIADO VERBAL SUMARIO


Contestar 20 días 10 días 10 días 4 días

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Pruebas 40 días 20 días 20 días 10 días


Alegatos 8 días 5 días 20 días Audiencia
Sentencia 40 días 40 días Audiencia Audiencia o 10

b. Especiales:
 Expropiación
 Deslinde y amojonamiento
 Divisorios.

c. Por la cuantía:
 Mínima: Hasta 15 SMLM
 Menor: De 15 a 90 SMLM
 Mayor: Más de 90 SMLM

d. Ejecutivo: Por medio del cual se autoriza al Estado para que ejerza una violencia legal contra el ejecutado. Se acciona
cuando existe una obligación clara, expresa, actualmente exigible y que sea liquidable, que se desprenda de un título
ejecutivo, que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. Son:
 Títulos valores
 Pólizas Judiciales
 Primera copia de escrituras públicas
 Sentencias de condena: la primera copia con constancia de ejecutoria.
 Providencias de policía que aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
 Interrogatorio anticipado de parte.
* La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo.

e. Cautelar o Preventivo:
 Cautelar Innovativo: Crear una situación jurídica para proteger la comunidad. Ej. Interdicción del demente
furioso.
 Cautelar conservativo: Conservar los bienes para que no se distraigan o se deterioren en manos de quien los
posee en la actualidad.

f. De acuerdo a la controversia en litigio:


 Contenciosos: Litis, contienda entre 2 partes que se disputan un bien o un derecho.
 De jurisdicción Voluntaria: Denominado gracioso, porque era una gracia que otorgaban los pretores romanos. No
hay litigio. Doctrinariamente se dice que es una función administrativa otorgada a los jueces. Calamandrei dice:
Híbrido en la zona de frontera entre la función administrativa y la judicial.
- Licencia para enajenar bienes del incapaz.
- Autorización para aprobar cuentas del guardador.
- Licencia para emancipación voluntaria.
- Designación de guardador.
- Declaración de ausencia.
- Declaración de muerte presunta por desaparecimiento.
- Autorización para adoptar.
- Insinuación de donación entre vivos.

g. De liquidación:
 Sucesorales por muerte.
 Liquidación de sociedad conyugal.

h. Arbitrales: Como consecuencia de la cláusula compromisoria o por ley.

i. Policivos:
 Querellas especiales:
- Lanzamiento por ocupación de hecho.
 Amparo a la posesión o mera tenencia.
- Amparo al domicilio.
- Demolición de obra por amenaza de ruina.
- Protección hotelera.
- Restitución de bienes de uso público.
 Contravenciones especiales:
- Contra la Seguridad y tranquilidad públicas.
- Contra el Orden social.
- Contra la Fe pública.
- Contra la Salubridad pública.
- Contra la Moral Pública.
- Contra la Integridad personal.
- Contra el patrimonio.

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d. MEDIDAS CAUTELARES:
 Por excelencia: Son dos:
 Embargos: Muebles, inmuebles, sueldos, cuentas corrientes, derechos y acciones comerciales, cuotas de interés
social, créditos.
 Secuestros: Muebles e inmuebles.

 Previas:
 Citación a la contraparte para reconocer documento o firma.
 Notificación de cesión de créditos.
 Constitución en mora.

e. DISPOSICIONES VARIAS:
 Execuátur: Sentencia proferida en el exterior, tramitada ante la CSJ para que sea homologada y tenga efectos civiles
en Colombia.

235. QUÉ ES EL PROCESO ORDINARIO?


 Concepto: El destinado para tramitar todo asunto contencioso no sometido a trámite especial, con lo cual se consagra el
carácter residual del proceso civil.
 Ordinario de mayor cuantía: Es un proceso de garantía plena, constituido por las fases más amplias dispuestas en el
ordenamiento civil.
 Ordinario de menor cuantía: Se tramita por la vía del proceso abreviado.
 Ordinario de mínima cuantía: Se decide por el cauce del proceso verbal sumario, con lo que se busca una unificación de
trámites.
 Ordinario de Única Instancia conocido por juez colegiado: Se tramita como un ordinario de mayor cuantía.
 Características:
a. Proceso común o general: Conoce asuntos que no tienen trámite especial.
b. Proceso Contencioso: Existencia de litis –demandante y demandado-.
c. Proceso modelo o tipo: Por su trámite se ventilan varias pretensiones. (reivindicatorios, declaración hijo
extramatrimonial, declaración de pertenencia, etc.)
 Fases:
a. Introductoria: Comprende los actos procesales para trabar la relación jurídico-procesal. Comprende la litis
contestatio. (Demanda, admisión, notificación, traslado, contestación, y hasta la audiencia del 101).
b. Probatoria: Proposición, ordenación y práctica de pruebas. Se presentan en la demanda y su contetación y en el
escrito de excepciones previas. (Abrir a pruebas, decretarlas, practicarlas e incorporarlas al proceso).
c. Discusoria: Comprende básicamente los alegatos de conclusión.
d. Decisioria: Representada por la sentencia.
 Asuntos que se tramitan por este proceso:
a. Asuntos contenciosos:
 Que se puedan valorar pecuniariamente:
Mayor cuantía
Menor cuantía
Mínima cuantía

 No valorables pecuniariamente: (trámite de mayor cuantía)


Declaración de hijo extramatrimonial.
Declaración de indignidad.
Desheredamiento.
Impugnación de la paternidad.

 Trámite del Ordinario de Mayor Cuantía:


a. Demanda: Art. 75 C.P.C., requisitos formales:

Designación del juez


Datos del demandante y demandado
 Datos de los representantes o apoderados.
 Datos del apoderado judicial del demandante.
 Pretensiones.
 Hechos.
 Derecho.
 Cuantía. (si es necesaria).
 Competencia y trámite.
 Clase de proceso que corresponda.
 Pruebas.
 Anexos.
 Notificaciones.
 Los requisitos que se exijan para cada caso en particular.

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b. Admisión, Inadmisión o rechazo:


 Admisión: Si la demanda reúne requisitos de forma y de fondo.
 Inadmisión: ordena subsanarla, por:
 No reunir requisitos formales.
 No acompañar anexos ordenado por ley.
 Acumulación indebida de pretensiones.
 No presentarla en legal forma.
 Poder insuficiente.
 Presentación de la demanda por incapaz o no actúa por Rte.
 Rechazo:
 Carencia de jurisdicción.
 Carencia de competencia (se envía al competente dentro de la misma jurisdicción).
 Por caducidad para instaurarla.
 Por no subsanarla.
c. Notificación de la demanda:
 Al demandado: Personalmente por ser la 1ª actuación para él, además, ella es la que lo vincula al proceso. Puede ser:
 Directa: Cuando se hace l propio demandado.
 Indirecta: Cuando se notifica a través de curador ad litem.
 Términos que corren:
 1 día para ejecutoria del auto.
 20 días de traslado (3 y 17), el 1º para recursos contra el auto admisorio y los restantes para contestar la demanda.
 Contestación:
 Iguales requisitos que la demanda.
 Puede proponer excepciones:
 De fondo o de mérito:
 Atacan las pretensiones.
 Se formulan en el término de traslado para contestar la demanda.
 Se corre traslado, en secretaría, por 5 días al demandante para que pida pruebas sobre los hechos en que ellas
se fundan.
 Se deciden en la sentencia.
 Previas:
 Buscan corregir irregularidades del procedimiento
 Se formulan en el término de traslado para contestar la demanda.
 Se corre traslado por 3 días al demandante para que pida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan.
 Se deciden en:
 La audiencia del 101.
 Si no requieren de pruebas = una vez vencidos los 3 días de traslado.
 Si requieren práctica de pruebas = se fijan 10 días para practicarlas y luego dentro de los 5 días
siguientes se resuelven.
 Llamar en garantía.
 Denunciar el pleito.
 Allanarse.
 Reconvenir:
o Es una nueva demanda dentro del proceso principal.
o Debe formularse en el término de traslado de la demanda. Si es posterior se le rechaza, pero, puede iniciarse
proceso aparte y luego solicitar acumulación.
o El Juez debe ser competente para conocer de la demanda sin tener en cuenta la cuantía ni el factor territorial.
Pero cuando conoce un juez municipal y la reconvención es de mayor cuantía se remite el expediente al circuito.
o La reconvención debe poder tramitarse por el mismo procedimiento del proceso principal.
o Debe existir conexidad entre los hechos y las pruebas de la demanda principal, y de los hechos y pruebas de la
demanda de reconvención. Es decir, que de haberse formulado separadamente procedería su acumulación.
o Las notificaciones se hacen en estados.
o Se sustancian conjuntamente y se deciden en la misma sentencia.
o No es admisible en los procesos verbales de mayor y menor cuantía (salvo la nulidad y divorcio de matrimonio
civil y separación de cuerpos o de bienes contenciosa), ni en el verbal sumario.
 Audiencia del 101: (en ordinarios y abreviados).
 Conciliación.
 Resolución de excepciones previas.
 Saneamiento del proceso.
 Fijación del litigio (de hechos, pretensiones y excepciones de mérito).
d. Fase probatoria:
 A petición de parte o de oficio, el juez, decreta las pruebas necesarias.
 En el auto que las decrete señala 40 días para practicarlas y las fechas de las audiencias y diligencias necesarias.
 Este periodo puede ampliarse hasta por otros 40 días, cuando deban practicarse pruebas dejadas de practicar por
hechos no imputables al que las pidió.
e. Alegatos de Conclusión:

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 Vencido el termino anterior el juez corre traslado a las partes por el término común de 8 días.
f. Fallo:
 Vencido el término anterior, el secretario pasa el expediente al despacho.
 Ya no se pueden proponer incidentes (salvo el de recusación).
 Solo puede solicitarse copias, desgloses o certificados.
 Término para fallar: 40 días.
g. Apelación:
 Ante quien la dictó, en el acto de su notificación o dentro de los 3 días siguientes.
 Se concede en el efecto suspensivo.
h. Fallo de Segunda Instancia:
 El Juez decide la apelación y devuelve el expediente al inferior.
 El inferior dicta auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior
 Trámite del Proceso de Pertenencia: (Igual que el anterior).
a. Reglas:
 Demandante:
 Quien pretenda haber adquirido el bien por prescripción.
 El acreedor para hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor, a pesar de la renuencia o renuncia de
éste.
 El comunero que con exclusión de los otros condueños, haya poseído materialmente el bien por el término de la
prescripción extraordinaria, siempre que la explotación económica no viese sido por acuerdo con los demás
comuneros; o por orden judicial; o por orden del administrador de la comunidad.
 Demandado:
 El que figure en el certificado de tradición del bien como titular de un derecho real principal.
 Improcedencia:
 Respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público.
 Anexos:
 Certificado de tradición en el que consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a
registro, o que no aparece ninguna como tal.
 Órdenes del Auto Admisorio:
 Inscripción de la demanda (cuando fuere pertinente)
 El emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien, por medio de edicto. (como
sigue)
 Edicto:
 El edicto debe contener:
o Nombre de quien promovió el proceso
o Naturaleza del proceso.
o Prescripción alegada.
o Llamamiento de quienes se crean con derechos para que concurran al proceso a más tardar dentro de los 15
días siguientes a la fecha en que quedó surtido el emplazamiento.
o La especificación de los bienes (ubicación, linderos, número y nombre).
 Fijación del edicto:
o Se fija por 20 días en lugar visible de la secretaría.
o Se publica por dos veces, con intervalos de 5 días mínimo dentro del mismo término, en un diario de amplia
circulación en la localidad y en radiodifusora del lugar si la hay (7 a.m. y 10 p.m.)
o Página del diario y constancia del administrador de la emisora sobre su transmisión, se agregan al expediente.
 Personas Indeterminadas:
 15 días después de expirado el emplazamiento, se entiende surtido respecto de personas indeterminadas.
 A los indeterminados se les designa curador ad litem hasta la terminación del proceso.
 Contestación en virtud del emplazamiento:
 Quien concurra en virtud del emplazamiento pueden contestar la demanda dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que aquél quedó surtido.
 Los que se presenten con posterioridad toman el proceso en el estado en que se encuentre.
 Inspección judicial:
 Es de forzosa práctica.
 El fin es verificar los hechos de la demanda y constitutivos de la posesión alegada.
 Consulta:
 La sentencia que acoja las pretensiones debe ser consultada.
 Una vez en firme produce efectos erga omnes.
 El juez ordena su inscripción en el registro.
 Audiencia del 101:
 No se aplica.
 Medidas Cautelares:

A. Son para garantizar el cumplimiento de las prestaciones.


En procesos ordinarios la medida procede por vía de excepción en forma limitada o restringida, es decir, porque la materia
u objeto del litigio no es algo cierto, ya que hasta ahora se está discutiendo ese derecho.

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B. Especies de medidas cautelares:


 Inscripción de la demanda:
 Procedencia:
 Efectos:
 Origen:
 Oportunidad:
 Embargo
 Secuestro
C. Contracautela: Caución que presta quien pide las medidas cautelares.

236. EN CUANTO A CADA PROCESO CIVIL VER CUADROS ANEXOS.

237. REFIÉRASE A LAS MEDIDAS EJECUTIVAS:


En términos generales son el embargo y secuestro.

238. EN QUÉ MOMENTO SE PUEDEN PEDIR LAS MEDIDAS EJECUTIVAS?


Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del
demandado.

239. CÓMO SE FORMULA LA SOLICITUD DE EMBARGO?


La solicitud de embargo se formulará en escrito separado, y con ella se formará cuaderno especial.

240. EN QUÉ MOMENTO SE DECRETAN LOS EMBARGOS Y SECUESTROS?


Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el juez decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros de los
bienes que el ejecutante denuncie como de propiedad del ejecutado, bajo juramento que se considerará prestado por la
presentación del escrito.

No obstante, podrán decretarse embargos y secuestros antes de librarse mandamiento ejecutivo, cuando falte únicamente
reconocimiento del título, o la notificación al deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquél o el
requerimiento para constituir en mora al deudor, y en la demanda se pida que previamente se ordene la práctica de dichas
diligencias.

Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y
secuestrarse bienes del difunto.

241. CUÁL ES EL LÍMITE DE LOS EMBARGOS Y SECUESTROS?


El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del
doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de
bienes afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad,


debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta
por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días
siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.
En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada anteriormente, si el valor de
los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad,
certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban
tales pruebas en la diligencia.

242. PUEDE DECRETARSEN LAS MEDIDAS EJECUTIVAS ANTES DE LA EJECUTORIA DEL MANDAMIENTO DE
PAGO, CÓMO?:
Sí. Para que pueda decretarse el embargo o secuestro de bienes antes de la ejecutoria del mandamiento de pago, el
ejecutante deberá prestar caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al diez por ciento del v alor
actual de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas cautelares. Esta
caución se cancelará una vez el ejecutante pague el valor de los perjuicios liquidados o precluya la oportunidad para
liquidarlos, o consigne el valor de la caución a órdenes del juzgado o el de dichos perjuicios, si fuere inferior.

El auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto
devolutivo.

243. CÓMO SE TRAMITA EL EMBARGO Y SECUESTRO DENTRO DEL PROCESO?


Una vez ejecutoriado el mandamiento ejecutivo, el juez decretará el embargo y secuestro de los bienes que denuncie
cualquiera de las partes bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito respectivo; empero, no
se practicará el embargo de los denunciados por el ejecutado, si el ejecutante así lo pidiere. Para la limitación de estos
embargos y secuestros se aplicará lo dispuesto anteriormente, al igual que el recurso de apelación.

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244. CÓMO SE PRACTICA EL SECUESTRO DE BIENES SUJETOS A REGISTRO?:


El secuestro de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, sólo se practicará una vez se haya
inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario. En todo
caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto
en el parágrafo 3º del artículo 686.

El certificado del registrador no se exigirá cuando lo embargado fuere la explotación económica que el demandado tenga en
terrenos baldíos, o el derecho derivado de posesión sin título en un inmueble de propiedad privada.

245. CUÁLES SON LAS REGLAS PARA EL AVALÚO DE BIENES Y EL PAGO CON PRODUCTOS?:
Practicados el embargo y secuestro, y en firme la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo
de los bienes conforme a las reglas siguientes:

 El ejecutante deberá presentar el avalúo en el término de diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la
notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el
secuestro, según el caso. Para tal efecto, podrá contratar directamente con entidades o profesionales especializados
o con un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia.
 Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez días para hacerlo en la misma forma.
 Si ninguna de las partes aporta dicho avalúo, el juez designará el perito avaluador, salvo que se trata de inmuebles
o de vehículos automotores en cuyo caso aplicará las reglas previstas para estos. En los casos previstos no habrá
lugar a objeciones.
 Si una parte no presta colaboración para el avalúo de los bienes o impide su inspección por el perito, se dará
aplicación a lo previsto en el artículo 242, sin perjuicio de que el juez ejerza el poder de coerción mediante la orden
que sea necesaria para superar los obstáculos que se presenten. (ART. 242.Deber de colaboración de las partes.
Las partes tienen el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares
que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el
dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en su contra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 39. Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, los peritos lo informarán al juez, quien le ordenará
facilitar la peritación; si no lo hiciere, la condenará a pagar honorarios a los peritos y multa de cinco a diez salarios
mínimos mensuales. Tal conducta se apreciará como indicio en su contra.) (ART. 39. Poderes disciplinarios del juez.
El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios: 1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos
mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las
órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución
se notificará personalmente y contra ella sólo procede el recurso de reposición; ejecutoriada, si su valor no se
consigna dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin
exceder de veinte días.
Las multas se impondrán a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, salvo disposición en contrario; su
cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas periódicamente por el gobierno).
 Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por
ciento (50 %), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento,
con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el
inciso segundo.
 Cuando se trate de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento
incrementado en un cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del derecho otorgado en el inciso cuarto a quien lo
presenta. En tal caso, también podrá acompañarse como dictamen, el precio que figure en publicación especializada,
adjuntando una copia informal de la página respectiva.
 La contradicción del dictamen se sujetará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en caso
de objeción, al escrito deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la misma y no serán admisibles pruebas
diferentes.
 Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación catastral o de impuesto de rodamiento, ésta sólo será
susceptible de objeción por error grave. El auto que resuelva la objeción será apelable en el efecto diferido.
 En los casos de los numerales 5 a 8 del artículo 682 y de inmuebles, si el demandante lo pide se prescindirá del
avalúo y remate de bienes, con el fin de que el crédito sea cancelado con los productos de la administración, una
vez consignados por el secuestre en la cuenta de depósitos judiciales.

Los numerales del Art. 682 estipulan:


5. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar
donde se encuentren, hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y éste puede ejecutar, en las
condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir
el sistema de administración vigente.
6. Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se
indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente
designe de conformidad con el numeral 6º del artículo 9º, y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el
artículo 10. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia
del secuestre.

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Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que éstas designen, sin que sea necesaria la
presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregará al expediente.
7. El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre, quien
adoptará las medidas conducentes para su administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del mercado.
8. Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el
secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El
gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin su
autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquél, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la
parte final del inciso primero del numeral 6º.
La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo lugar, pero el secuestre podrá retirarla una vez decretado el remate,
para lo cual podrá solicitar el auxilio de la policía.

246. CÓMO SE TRAMITA LA REDUCCIÓN DE EMBARGOS?:


 Practicado el avalúo y antes de que se fije fecha para remate, el ejecutado podrá solicitar que se excluyan d el
embargo determinados bienes, por considerarlo excesivo. De la solicitud se dará traslado al ejecutante por tres días,
en la forma que establece el artículo 108.
 El juez decretará el desembargo parcial, si del avalúo aparece que alguno o algunos de los bienes son suficientes
para el pago del crédito y las costas, teniendo en cuenta la proporción señalada en el artículo 513, a menos que los
que hayan de excluirse sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor
o la venalidad de los embargados.
 No obstante, dentro del traslado de que trata la viñeta primera, el ejecutante podrá pedir que el desembargo recaiga
sobre bienes diferentes de los señalados por el ejecutado, y así lo dispondrá el juez si con ello se facilita la licitación.
 No habrá lugar a reducción del embargo respecto de bienes cuyo remanente se encuentre embargado.
 En cualquier estado del proceso, aún antes del avalúo de los bienes, y una vez consumados los embargos y
secuestros, el juez, de oficio, cuando considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante
para que en el término de cinco días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que hubiere
lugar.

247. QUÉ ES EL BENEFICIO DE COMPETENCIA Y CÓMO SE TRAMITA?:


Durante el término de ejecutoria del auto de traslado del avalúo o del que rechace su objeción, si fuere el caso, el ejecutado
podrá invocar el beneficio de competencia, y su solicitud se tramita como incidente, en el cual aquél deberá probar que los
bienes avaluados son su único patrimonio. Si le fuere reconocido, en el mismo auto se determinarán los bienes que deben
dejársele para su modesta subsistencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente, y se
ordenará su desembargo.

248. QUÉ PUEDE HACER EL EJECUTADO PARA IMPEDIR O PARA LEVANTAR EMBARGOS Y SECUESTROS?:
 Desde que se formule demanda ejecutiva el ejecutado podrá pedir que no se le embarguen ni secuestren bienes,
para lo cual deberá prestar caución en dinero o constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto
que el juez señale, para garantizar el pago del crédito y las costas dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria
de la sentencia que desestime las excepciones, o del auto que acepte el desistimiento de ellas, o de la sentencia
que ordene llevar adelante la ejecución, según fuere el caso.
 Si las medidas cautelares ya se hubieren practicado, el demandado podrá solicitar la cancelación y levantamiento
de la misma, previa consignación de la cantidad de dinero que el juez estime suficiente para garantizar el pago del
crédito y las costas, la cual se considerará embargada para todos los efectos.
 Cuando los bienes fueren perseguidos en varias ejecuciones o se hubiere embargado su remanente, la consignación
del dinero o la caución bancaria o de compañía de seguros sólo podrá aceptarse si se acredita la cancelación y
levantamiento de otros embargos y secuestros.
 El juez resolverá la solicitud del demandado inmediatamente y éste deberá consignar o prestar la caución dentro del
término que se señale al efecto, el cual no podrá ser inferior a cinco días ni superior a veinte, contados desde la
ejecutoria del auto que la haya ordenado.
NOTA: Lo anterior no se aplica a los embargos y secuestros de bienes hipotecados o dados en prenda, cuando en el
proceso se estén haciendo valer exclusivamente dichas garantías.

El auto que decida la solicitud del ejecutado es apelable en el efecto devolutivo.

249. PARA FACILITAR EL REMATE PUEDE PEDIRSE QUE UN INMUEBLE SE DIVIDA EN LOTES?:
Sí. A fin de obtener mayores ventajas en la licitación, cualquiera de las partes podrá pedir que los peritos dictaminen si
determinado inmueble admite división sin afectar su valor y destinación, y en caso afirmativo la hagan en lotes, con s us
respectivos avalúos. Igualmente se les podrá pedir que formen grupos de bienes muebles de naturaleza semejante.
La solicitud de división deberá hacerse con la del avalúo o dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que lo
ordene, y el juez la decretará si la considera procedente.
Al practicar el avalúo, los peritos podrán hacer este loteo sin petición de parte, cuando lo estimen conveniente para facilitar
el remate.

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250. CUÁLES SON LAS REGLAS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS?:
 Para la liquidación de costas se aplica lo dispuesto en el artículo 393 del CPC, así: Las costas serán liquidadas en
el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las
imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
o El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado ponente o al juez aprobarla u ordenar que se
rehaga.
o La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en
derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
o Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas establecidas, con aprobación del
Ministerio de Justicia, por el colegio de abogados del respectivo distrito, o de otro si allí no existiere. Si
aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente,
la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas.
o Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres días, dentro de los
cuales podrán objetarla.
o Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite recurso alguno.
o Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria; surtido
éste se pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado resolverá si reforma la liquidación o la
aprueba sin modificaciones.
Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de peritos sobre las agencias en derecho, se
decretará y rendirá dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no requiere traslado ni es objetable, y
una vez rendido se pronunciará la providencia pertinente de conformidad con el dictamen, excepto que el
juez o el magistrado ponente estime que adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que
considere equitativa. El auto que apruebe la liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho,
en el efecto diferido por el deudor de ellas y en el devolutivo por el acreedor.
 Para la liquidación del crédito se aplican las siguientes reglas:
o 1ª. El ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto
que ordene cumplir lo resuelto por el superior, según el caso, deberá presentar la liquidación especificada
del capital y de los intereses, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y de éstos, de
acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren
necesarios.
o 2ª. De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante auto que no tendrá recursos,
dentro de los cuales podrá formular objeciones y acompañar las pruebas que estimen necesarias.
o 3ª. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto apelable en el efecto
diferido, recurso que no impedirá efectuar el remate de los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en
la parte que no es objeto de la apelación.
o 4ª. Expirado el término para que el ejecutante presente la liquidación, mientras no lo hubiere hecho, el
ejecutado podrá presentarla y se aplicará lo dispuesto en los numerales anteriores. Si pasados veinte días
ninguno la hubiere presentado, la hará el secretario y se observará lo prevenido en las viñetas 2ª y 3ª.
o De la misma manera se procederá cuando se trate de liquidación adicional.
o En los procesos civiles y tratándose de liquidación de créditos si el demandante o, en su caso, la parte
demandada cuando esté asistida de apoderado judicial, no la presenta dentro del término señalado en el
Código de Procedimiento Civil, no podrá objetar la liquidación realizada por el secretario.

251. DE QUÉ MANERA SE HACE ENTREGA DEL DINERO AL EJECUTANTE?:


Cuando lo embargado fuere dinero, salvo el caso previsto en la viñeta 3ª anterior, una vez ejecutoriado el auto que apruebe
cada liquidación del crédito o las costas, se ordenará de oficio o a solicitud de parte su entrega al acreedor hasta la
concurrencia del valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensión periódica, se ordenará entregar al acreedor
lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros que se retengan, hasta cubrir la totalidad de la obligación.

252. CÓMO SE SOLICITA EL REMATE?:


 En firme la sentencia de que trata el artículo 507 (cuando la obligación es cumplida dentro del término señalado en
el mandamiento ejecutivo) o la contemplada en el artículo 510 (sentencia de excepciones), el ejecutante podrá pedir
que se señale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se hayan embargado, secuestrado
y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito. En firme ésta, cualquiera de las partes podrá pedir
el remate de dichos bienes.
 Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra autos
que hayan decidido sobre desembargos o declarado que un bien es inembargable o decretado la reducción del
embargo, no se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos.
Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.
 En el auto que señale el remate se fijará la base de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) del avalúo de
los bienes.
 Si quedare desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 533. (Art. 533 CPC: Cuando no hubiere
remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el cincuenta

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por ciento del avalúo. Si en la segunda licitación tampoco hubiere postores, se señalará una tercera fecha para el
remate, en la cual la base será el cuarenta por ciento del avalúo. Si tampoco se presentaren postores en esta ocasión,
se repetirá la licitación las veces que fuere necesario, y para ellas la base seguirá siendo el cuarenta por ciento del
avalúo. Sin embargo, en el último caso, cualquier acreedor podrá pedir que se proceda a nuevo avalúo, y la base
del remate será el cuarenta por ciento de aquel. Para estas subastas deberán cumplirse los mismos requisitos que
para la primera).

 Ejecutoriada la providencia que señale fecha para el remate, no procederán recusaciones al juez o al secretario;
éste devolverá el escrito sin necesidad de auto que lo ordene.

253. CÓMO SE PRACTICA EL REMATE SI LO EMBARGADO ES EL INTERÉS SOCIAL?:


 Si lo embargado es el interés social en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple o en
otra sociedad de personas, el juez antes de fijar fecha para el remate, comunicará al representante de ella el avalúo
de dicho interés a fin de que manifieste dentro de los diez días siguientes, si los consocios desean adquirirlo por
dicho precio.
 En caso de que dentro de este término no se haga la anterior manifestación, se fijará fecha para el remate; si lo s
consocios desearen hacer uso de tal derecho, el representante consignará a orden del juzgado el veinte por ciento
del precio al hacer la manifestación, indicando el nombre de los socios adquirentes, y el saldo dentro de los treinta
días siguientes. Sin embargo, para el pago de éste las partes del proceso podrán de común acuerdo conceder plazo
hasta de seis meses.
 Si el saldo no se consigna oportunamente, se perderá el valor consignado a título de multa y se procederá al remate.
 Pagado el saldo del precio, el juez adjudicará el derecho al adquirente, por auto que se inscribirá en la forma indicada
por la ley.
 El rematante del interés social adquirirá los derechos del ejecutado en la sociedad. En este caso, dentro del mes
siguiente a la fecha del registro del remate, los demás consocios podrán decretar la disolución, con sujeción a los
requisitos señalados en la ley o en los estatutos, si no desean continuar la sociedad con el rematante.

254. EL REMATE SE ANUNCIA AL PÚBLICO POR AVISO. QUÉ DEBE CONTENER DICHO AVISO Y CÓMO SE
PUBLICA?:
 La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.
 Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la
matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus
linderos.
 El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la litación.
 El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.
 El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno
de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere ; una copia informal
de la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se
agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso,
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días
anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.
 Cuando existieren bienes situados fuera del territorio del circuito a que corresponda el juzgado donde se adelanta el
proceso, y en el lugar donde estén ubicados no circule un medio de comunicación impreso, ni exista una radiodifusora
local, la publicación se hará por cualquier otro medio, a juicio del juez.
 En ningún caso podrá prescindirse de las publicaciones aquí exigidas.

255. QUÉ SE REQUIERE PARA HACER POSTURA EN UNA SUBASTA?:


Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del juzgado el cuarenta
(40%) por ciento del avalúo del respectivo bien.

Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito
los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al
veinte por ciento del avalúo; en caso contrario consignará la diferencia.

256. CÓMO SE DESARROLLA LA DILIGENCIA DE REMATE?:


 Llegados el día y la hora para el remate, el secretario o el encargado de realizar la subasta, anunciará en alta voz
las ofertas a medida que se hicieren. Transcurridas al menos dos (2) horas desde el comienzo de la licitación, el juez
o el encargado de realizar la subasta, adjudicará al mejor postor los bienes materia de la misma, luego de haber
anunciado por tres (3) veces que de no existir una oferta mejor la declarará cerrada.
 En la misma diligencia se devolverán los títulos de tal sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que
corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones para los fines del artículo 529.
Igualmente, se procederá en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el
remate.
 Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al acreedor es suficiente el
precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan
formulado las ofertas.

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 Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como cesionario del
derecho litigioso.
 El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá facultad expresa. Nadie
podrá Licitar por un tercero si no presenta poder debidamente autenticado con presentación personal.
 Efectuado el remate se extenderá un acta en que se hará constar:
o La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
o Designación de las partes del proceso.
o Las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.
o La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio del
ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.
o El precio del remate.
 Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta.

257. CÓMO SE PRACTICA EL REMATE POR COMISIONADO Y A QUIÉNES SE PUEDE COMISIONAR?:


 Puede comisionarse al juez del lugar donde estén situados los bienes, si lo pide cualquiera de las partes; en tal caso,
el comisionado procederá a efectuarlo previo el cumplimiento de las formalidades legales.
 El comisionado está facultado para recibir los títulos de consignación para hacer postura y el saldo del precio del
remate, los cuales deberán hacerse a la orden del comitente y enviarse a éste por el comisionado junto con el
despacho comisorio.
 Si el rematante no consigna oportunamente el saldo, así lo hará constar el comisionado a continuación del acta de
la diligencia, para que el comitente resuelva lo que fuera pertinente.
 A petición de quien tenga derecho a solicitar el remate de los bienes, se podrá comisionar a las Notarías, Cámaras
de Comercio o Martillos legalmente autorizados.
 Las tarifas, expensas y gastos que se causen por el remate ante las mencionadas entidades, serán sufragadas por
quien solicitó el remate, no serán reembolsables y tampoco tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de las
costas.
 La Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de los derechos notariales que se cobrarán por la
realización de las diligencias de remate. Las tarifas de las Cámaras de Comercio y Martillos serán fijadas por el
Gobierno Nacional. Para estos efectos, las entidades dispondrán de un término de tres (3) meses contados a partir
de la promulgación de la presente ley.

258. DENTRO DE QUÉ TERMINO DEBE HACERSE LA CONSIGNACIÓN DEL SALDO DEL PRECIO Y QUÉ SUCEDE
SI NO SE EFECTÚA?:
 El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los tres días siguientes a la diligencia a órdenes del
juzgado de conocimiento, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del
impuesto que prevé el artículo 7° de la Ley 11 de 1987. (Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles
que se realicen por el martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los juzgados civiles, los juzgados
laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del 3% sobre
el valor final del remate, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, sin el lleno de este requisito no se
dará aprobación a la diligencia respectiva. PAR. El valor del impuesto de que trata el presente artículo será captado
por la entidad rematadora y entregado mensualmente al Fondo Rotatorio del Min. Justicia.)
 Las partes de común acuerdo podrán ampliar este término hasta por seis meses, dando cuenta al juzgado en escrito
autenticado como se dispone para la demanda.
 Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el juez improbará el remate y
decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa.
 Cuando se trate de rematante por cuenta de su crédito, y éste fuere igual o superior al precio del remate, no será
necesaria la consignación del saldo. En caso contrario, se consignará la diferencia a órdenes del juzgado de
conocimiento. En este caso solamente podrá hacer postura quien sea único ejecutante o acreedor de mejor derecho.
 Cuando el rematante fuere acreedor de mejor derecho, el remate sólo se aprobará si consigna además el valor de
las costas causadas en interés general de los acreedores, a menos que exista saldo del precio suficiente para el
pago de ellos.
 Si quien remató por cuenta del crédito no hiciere oportunamente la consignación del saldo del precio del remate y
no pagare el impuesto mencionado en el inciso primero, se cancelará dicho crédito en el equivalente al veinte por
ciento del avalúo de los bienes por los cuales hizo postura; si fuere el caso, por auto que no tendrá recurso se
decretará la extinción del crédito del rematante.

259. REFIÉRASE A LA APROBACIÓN O A LA INVALIDEZ DEL REMATE:


 Pagado oportunamente el precio el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades
previstas en los artículos 523 a 528, y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral segundo
del artículo 141. (En los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, son también causales de nulidad:
2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de proferirse
el auto que lo aprueba. Esta nulidad solo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de
bienes).
 En caso contrario, declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante.
 En el auto que apruebe el remate se dispondrá, además:
o La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten al bien objeto del remate.

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o La cancelación del embargo y del secuestro.


o La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de
los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha
copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se
agregará luego al expediente.
o La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
o La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder.
o La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efectos públicos nominativos
que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al
ejecutado.
o La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas, y del remanente
al ejecutado, si no estuviere embargado. Empero, cuando se remate un bien para el pago de la parte exigible
de una deuda garantizada con hipoteca o prenda constituida sobre él, no se entregará al ejecutado el
sobrante del precio que quedará consignado a órdenes del juzgado como garantía del resto de la obligación,
salvo que las partes dispongan otra cosa.

260. CÓMO SE EFECTÚA LA ENTREGA DEL BIEN REMATADO SI EL SECUESTRE NO CUMPLE CON LA ORDEN
DE ENTREGA?:
 Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres días siguientes a aquel en que la
reciba, el rematante podrá solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un
plazo no mayor a quince días después de la solicitud. En este último evento, no se admitirán en la diligencia de
entrega oposiciones ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización que corresponda al
secuestre en razón de lo dispuesto en el artículo 2.259 del Código Civil, la que le será pagada por el juez con el
producto del remate, antes de entregarlo a las partes.

261. UN REMATE PUEDE SER REPETIDO?, EN CASO AFIRMATIVO CUÁL ES LA POSTURA ADMISIBLE?:
Sí. Siempre que se impruebe el remate o se declare sin valor se procederá a repetirlo, y será postura admisible la misma
que rigió para el anterior.

262. QUÉ SUCEDE CUANDO EL REMATE SE DECLARA DESIERTO?:


 Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya
base será el cincuenta por ciento del avalúo.
 Si en la segunda licitación tampoco hubiere postores, se señalará una tercera fecha para el remate, en la cual la
base será el cuarenta por ciento del avalúo.
 Si tampoco se presentaren postores en esta ocasión, se repetirá la licitación las veces que fuere necesario, y para
ellas la base seguirá siendo el cuarenta por ciento del avalúo. Sin embargo, en el último caso, cualquier acreedor
podrá pedir que se proceda a nuevo avalúo, y la base del remate será el cuarenta por ciento de aquel.
NOTA: Para estas subastas deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera.

263. QUÉ SUCEDE SI ANTES DE REMATARSE EL BIEN SE ACREDITA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA
Y LAS COSTAS?:
Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad
para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá
la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta el título de consignación de dichos
valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidación adicional
a que hubiere lugar, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado
presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado y del
certificado de tasa de interés y, si fuere el caso, el de la conversión de moneda extranjera a pesos, cuando no obran en el
expediente. Se procederá así:
 Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres días como dispone el
artículo 108; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encontrare ajustada a la ley. Contra este auto sólo proceden
recursos cuando se hubiere objetado la liquidación o el juez la modificare. La apelación se concederá en el efecto
diferido.
 Cuando el juez aumente el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del auto
que las apruebe o de la notificación del de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso, no se
hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene
recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito
y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la
cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
Con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará
rendirlas si no hubieren sido presentadas.

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264. QUÉ DEBE HACER EL JUEZ SI APARECE QUE SOBRE LOS BIENES EMBARGADOS EXISTEN GARANTÍAS
PRENDARIAS O HIPOTECARIAS?:
 Si del certificado de la oficina de registro correspondiente aparece que sobre los bienes embargados existen
garantías prendarias o hipotecarias, el juez ordenará notificar a los respectivos acreedores, cuyos créditos se harán
exigibles si no lo fueren, para que los hagan valer bien sea en proceso ejecutivo separado con garantía real o en el
que se les cita en ejercicio de la acción mixta, dentro de los treinta días siguientes a su notificación personal. Esta
se hará como disponen los artículos 315 a 320.
 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el acreedor notificado personalmente no hubiere instaurado
alguna de las demandas ejecutivas, sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso donde se le hizo la
notificación, dentro del plazo señalado en el artículo 540.
 En caso de que se haya designado al acreedor curador ad lítem de acuerdo con los artículos 318 a 320, según fuere
el caso, este deberá formular la demanda ante el juez que ordenó la notificación, en proceso ejecutivo separado con
garantía real, dentro del término señalado en el artículo 540. Para estos efectos, si se trata de prenda sin tenencia
servirá de título la copia de la inscripción de aquélla en la correspondiente oficina de registro. Si se trata de garantía
real hipotecaria el juez, de oficio o a solicitud del curador o de cualquiera de las partes, ordenará por auto que no
tendrá recursos, que se libre oficio al notario ante quien se otorgó la escritura de hipoteca, para que expida y entregue
al curador ad lítem copia auténtica de esta, la cual prestará mérito ejecutivo. Cuando se trate de hipoteca o prenda
abierta, se deberá presentar con la demanda el título ejecutivo cuyo pago se esté garantizando con aquella.
 El curador deberá hacer las diligencias necesarias para informar lo más pronto al acreedor que represente, de la
existencia del proceso, so pena de incurrir en la falta que consagra el numeral 1 del artículo 55 del Decreto 196 de
1971.
 Cuando de los acreedores notificados con garantía real sobre el mismo bien, unos acumularon sus demandas al
proceso en donde se les citó y otros adelantaron ejecución separada ante otro juzgado con dicha garantía, quienes
hubieren presentado sus demandas en el primero podrán prescindir de su intervención en éste, antes del vencimiento
del término previsto en el numeral 5 del artículo 555, y solicitar al juez que remita al segundo proceso, en original si
fuere posible o en copia, la actuación correspondiente a sus respectivos créditos, para que continúe su trámite en el
hipotecario o prendario. Lo actuado en el primero conservará su validez.”

265. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA ACUMULAR DEMANDAS EJECUTIVAS?:


 Aun antes de que se haya notificado el mandamiento ejecutivo al ejecutado y hasta antes de la ejecutoria del auto que
fija fecha y hora para el remate de bienes, o la terminación del proceso por cualquier causa, podrán formularse nuevas
demandas ejecutivas por el mismo ejecutante o por terceros contra cualquiera de los ejecutados, para que sean
acumuladas a la demanda inicial, caso en el cual se observarán las siguientes reglas:
 La demanda deberá reunir los mismos requisitos de la primera y a ella se acompañará el título ejecutivo; pero si
fuere de competencia de un juez de mayor jerarquía se remitirá el proceso para que resuelva y continúe
conociéndolo, si fuere el caso.
 A la demanda se le dará el mismo trámite de la primera, pero si el mandamiento ejecutivo ya hubiere sido
notificado al ejecutado, el nuevo mandamiento se notificará por estado.
 En el nuevo mandamiento ejecutivo se ordenará suspender el pago a los acreedores y emplazar a todos los que
tengan créditos con títulos de ejecución contra el deudor, para que comparezcan a hacerlos valer mediante
acumulación de sus demandas, dentro de los cinco días siguientes a la expiración del término del emplazamiento
efectuado en la forma prevista en el artículo 318 y a costa del acreedor que acumuló la demanda.
 Vencido el término para que comparezcan los acreedores, se adelantará simultáneamente, en cuaderno
separado, el trámite de cada demanda, tal como se dispone para la primera; pero si se formulan excepciones se
decidirán en una sola sentencia, junto con las propuestas a la primera demanda, si estas no hubieren sido
resueltas.
 Antes de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución cualquier acreedor podrá solicitar se declare que
su crédito goza de determinada causa de preferencia, o se desconozcan otros créditos, mediante escrito en el
cual precisará los hechos en que se fundamenta y pedirá las pruebas que estime pertinentes, a lo cual se le dará
el trámite de excepción.
 Cuando fuere el caso, se dictará una sola sentencia que ordene llevar adelante la ejecución respecto de la
primera demanda y las acumuladas, y en ella, o en la que decida las excepciones desfavorablemente al
ejecutado, se dispondrá:
 Que con el producto del remate de los bienes embargados, se paguen los créditos de acuerdo con
la prelación establecida en la ley sustancial;
 Que el ejecutado pague las costas causadas y que se causen en interés general de los acreedores,
y las que correspondan a cada demanda en particular, y
 Que se practique conjuntamente la liquidación de todos los créditos y costas.

266. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA ACUMULAR PROCESOS EJECUTIVOS?:


 Se podrán acumular varios procesos ejecutivos, si tienen un demandado común y estuvieren notificados sus
mandamientos, siempre que se encuentren en alguno de los casos previstos en el artículo 157, o cuando quien pida
la acumulación pretenda perseguir total o parcialmente los mismos bienes del demandado, con la limitación
establecida en el numeral 3º de dicho artículo.
 Para la acumulación se aplicarán las siguientes reglas:
 Podrá formular la solicitud el ejecutante del proceso que se pretende acumular, o el ejecutado en el caso previsto en
el numeral 2º del artículo 157.

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 No procederá la acumulación si en cualquiera de los procesos ejecutivos hubiere precluido la oportunidad


señalada en el inciso primero del artículo 540. En el certificado de que trata el inciso primero del artículo 159 se
indicará esta circunstancia, y si a pesar de ello se solicita el expediente para la acumulación, el juez se abstendrá
de remitirlo, haciendo saber la razón de su negativa.
 No son acumulables procesos ejecutivos seguidos ante jueces de distintas jurisdicciones.
 La solicitud y el trámite de la acumulación se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 158 y 159, y el auto que la
decrete dispondrá el emplazamiento ordenado en el numeral 3º del artículo precedente; de allí en adelante se
aplicará en lo pertinente lo estatuido en los numerales 4º, 5º y 6º del mismo artículo.
 Los embargos y secuestros practicados en los procesos acumulados surtirán efectos respecto de todos los
acreedores.

267. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA ACUMULACIÓN DE EMBARGOS EN PROCESOS DE DIFERENTES


JURISDICCIONES?:
 Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno
civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se
indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.
 El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante,
se solicitará al juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él
se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de
acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto es apelable en el efecto diferido y se comunicará
por oficio al juez del proceso laboral o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva. Tanto éste como el acreedor
laboral, podrán interponer reposición y apelación en el efecto mencionado, dentro de los diez días siguientes al de la
remisión del oficio por correo certificado, o de su entrega por un subalterno del juzgado si fuere en el mismo lugar.
 Los gastos hechos para el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelarán con el
producto del remate y con preferencia al pago de los créditos laborales y fiscales.
 Cuando el embargo se haya practicado en el proceso laboral o fiscal, en el civil podrá pedirse el del remanente que
pueda quedar en aquél y el de los bienes que se llegaren a desembargar.

268. CÓMO SE HACE LA PERSECUCIÓN EN UN PROCESO CIVIL DE BIENES EMBARGADOS EN OTRO?:


 Quien pretenda perseguir ejecutivamente en un proceso civil bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda
promover la acumulación de ellos, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y
el del remanente del producto de los embargados.
 Cuando estuviere vigente alguna de las medidas contempladas en el inciso primero, la solicitud para suspender el
proceso deberá estar suscrita también por los acreedores que pidieron aquellas. Los mismos acreedores podrán
presentar la solicitud de orden de remate y hacer las publicaciones para el mismo.
 La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio
del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista
otro anterior, y así lo hará saber el juez que libró el oficio.
 Practicado el remate de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remitirá el remanente al funcionario
que decretó el embargo de este.
 Cuando el proceso termine por desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a los acreedores hubiere
bienes sobrantes, éstos o todos los perseguidos, según fuere el caso, se considerarán embargados por el juez que
decretó el embargo del remanente o de los bienes que se desembarguen, a quien se remitirá copia de las diligencias de
embargo y secuestro para que surtan efectos en el segundo proceso. Si se trata de bienes sujetos a registro, se
comunicará al registrador correspondiente que el embargo continúa vigente en el otro proceso.
 También se remitirá al mencionado juez copia del avalúo, que tendrá eficacia en el proceso de que conoce, dándole
traslado al ejecutante por el término y para los fines consagrados en el artículo 238. La objeción se decidirá en tal caso
por auto apelable en el efecto diferido.

269. REFIÉRASE A LAS CAUCIONES DE QUE TRATA EL C.P.C.:


 Clases: Las cauciones que ordena prestar el C.P.C. pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por
compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones. Si el juez
considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá decretarlo y las expensas serán
de cargo de quien deba prestarla.
 Cuantía y oportunidad para constituirlas: En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y
el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre
los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en el CPC.
 Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho.
 Podrá reemplazarse por dinero cualquier caución ya constituida, consignando su importe en la cuenta judicial, o por
otra de las indicadas en el inciso primero cuando el concepto del juez ofrezca igual garantía y facilidad para hacerla
efectiva.

270. CUÁLES SON LAS MEDIDAS CAUTELARES DE QUE TRATA EL C.P.C.:


Son: Las cauciones, embargo y secuestro

271. REFIÉRASE A LAS CAUCIONES:

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 Prestada la caución, el juez calificará su suficiencia y la aceptará o rechazará, para lo cual observará las siguientes
reglas:
 La caución hipotecaria se otorgará a favor del respectivo juzgado o tribunal y dentro del término señalado para
prestarla deberá presentarse un certificado del notario sobre la fecha de la escritura de hipoteca, copia de la
minuta de ésta autenticada por el mismo funcionario, el título de propiedad del inmueble, un certificado de su
tradición y libertad en un período de veinte años si fuere posible, y el certificado de avalúo catastral. Los notarios
darán prelación a estas escrituras, y su copia registrada se presentará al juez dentro de los seis días siguientes
al registro.
 Cuando se trate de caución prendaria, deberá acompañarse el certificado de la cotización de los bienes en la
última operación que sobre ellos haya habido en una bolsa de valores que funcione legalmente, o su avalúo por
dos peritos que figuren en la lista de auxiliares de la justicia, autenticado ante juez o notario, que se entenderá
rendido bajo juramento por la sola firma del escrito. Los bienes dados en prenda deberán entregarse al juez
junto con la solicitud para que se acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquél ordenará el depósito en
un establecimiento bancario u otro que preste tal servicio; en los demás casos, en la misma solicitud se indicará
el lugar donde se encuentren los bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decretará y practicará
inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de fecha y hora para la diligencia; si en ésta
se presenta oposición y el juez la considera justificada, se prescindirá del secuestro.
 Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el juez negará su aprobación y se tendrá por no constituida, y si
se trata de hipoteca procederá su cancelación.
 Salvo disposición en contrario, las cauciones se cancelarán mediante auto apelable en el efecto diferido si el
proceso está en curso, o en el suspensivo si concluyó, una vez extinguido el riesgo que amparen, o cumplida la
obligación que de él se derive, o consignado el valor de la caución a órdenes del juez.

272. CÓMO SE PROCEDE PARA EFECTUAR LOS EMBARGOS?:


Para efectuar los embargos se procederá así:
 El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por oficio que contendrá los datos necesarios
para el registro; si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un
certificado sobre su situación jurídica en un período de veinte años, si fuere posible. Una vez inscrito, el oficio de embargo
se remitirá por el registrador directamente al juez junto con dicho certificado.

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez;
si lo registra, éste de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo. Sin embargo, deberá tenerse
en cuenta, cuando se trate de ejecutivo con garantía real, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 554.

 El de los derechos que por razón de mejoras o cosechas tenga una persona que ocupa un predio de propiedad de otra,
se perfeccionará previniendo a aquélla y al obligado al respectivo pago, que se entiendan con el secuestre para todo lo
relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios. Para el embargo de mejoras plantadas por una persona en
terrenos baldíos, se notificará a ésta para que se abstenga de enajenarlas o gravarlas.
 El de bienes muebles no sujetos a registro se consumará mediante su secuestro, excepto en los casos contemplados en
los numerales siguientes
 El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega
del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos
judiciales. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho. Al
recibir el deudor la notificación, o dentro de los tres días siguientes, deberá informar bajo juramento que se considerará
prestado con su firma, acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que
con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre
del cesionario y la fecha de aquélla, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco
salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo. Si el deudor no efectúa el pago
oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título
del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso. El
del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó, y los anteriores
que no hubieren sido cancelados.
 El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso , se
comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de
recibo del oficio en el respectivo despacho judicial.
 El de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos, certificados nominativos de depósito,
unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos nominativos y títulos valores a la orden, se comunicará al
gerente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora o al representante administrativo de la
entidad pública o a la entidad administradora, según sea el caso, para que tome nota de él, de lo cual deberá dar cuenta
al juzgado dentro de los tres días siguientes, so pena de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales.
El embargo se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio y a partir de ésta no podrá aceptarse ni
autorizarse transferencia ni gravamen alguno. El de acciones, títulos, bonos y efectos públicos, títulos valores y efectos
negociables, a la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del respectivo título al secuestre. Los embargos
previstos en este numeral se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho
embargado correspondan, que se consignarán oportunamente por la persona a quien se comunicó el embargo, a órdenes
del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales, so pena de hacerse responsable de dichos valores y de incurrir en multa
de dos a cinco salarios mínimos mensuales. El secuestre podrá adelantar el cobro judicial, exigir rendición de cuentas y

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promover cualesquiera otras medidas autorizadas por la ley con dicho fin, tendrá acceso a los libros o comprobantes de
la sociedad y podrá solicitar exhibición de ellos.
 El del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada u otra de personas, se comunicará a la
autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen
de dicho interés, ni reforma o liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la
disminución de sus derechos en ella. A este embargo se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del numeral anterior,
y se comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso primero del numeral 4, a efecto de
que cumpla lo dispuesto en tal inciso
 Si el deudor o la persona contra quien se decreta el embargo fuere socio comanditario, se comunicará al socio o socios
gestores o al liquidador, según fuere el caso. El embargo se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del
oficio.
 El del interés de un socio en sociedades civiles sometidas a las solemnidades de las comerciales, se perfeccionará en
la forma prevista en el numeral 7°. El de otras sociedades civiles se comunicará a los demás socios y al gerente o al
liquidador, si lo hubiere, y se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y tercero del numeral 6.
 El de salarios devengados o por devengar, se comunicará al pagador o empleador en la forma indicada en el inciso
primero del numeral 4° para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley y haga
oportunamente las consignaciones a órdenes del juzgado, previniéndole que de lo contrario responderá por dichos
valores e incurrirá en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales. Si no se hicieren las consignaciones el juez
designará secuestre que deberá adelantar el cobro judicial, si fuere necesario.
 El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente
entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no
podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas
retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; con la
recepción del oficio queda consumado el embargo.
 12. El de derechos proindiviso en bienes muebles, se comunicará a los otros copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo
relacionado con aquellos deben entenderse con el secuestre.
NOTA: En todos los casos en que se utilicen mensajes electrónicos, los emisores dejarán constancia de su envío y los
destinatarios, sean oficinas públicas o particulares, tendrán el deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de manera
inmediata.

273. QUÉ REGLAS SE APLICAN PARA EFECTUAR EL SECUESTRO DE BIENES?:


Para efectuar el secuestro de bienes se aplican las siguientes reglas:
 En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia, que se practicará aunque no concurra el secuestre,
caso en el cual el juez o el funcionario comisionado procederá a reemplazarlo en el acto, sin que en la comisión se pueda
prohibir la designación del secuestre reemplazante en el evento de la no comparecencia del que se encontraba nombrado
y posesionado.
 La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos en el acta, con indicación del estado en que se
encuentren.
 Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dijo
en la viñeta 12 anterior.
 Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 10, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos,
máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en un almacén
general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al juez al día siguiente, y
deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio
público, se estará a lo estatuido en el numeral 2º del artículo 684.No obstante los muebles estrictamente necesarios para
la sala de recibo y el comedor de la casa de habitación, a juicio del juez, serán dejados en depósito provisional, en poder
de la persona contra quien se decretó el embargo, o en su defecto de uno de sus parientes o del cónyuge, y serán
retirados por el secuestre una vez decretado su remate, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
 Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar
donde se encuentren, hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y éste puede ejecutar, en las
condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando
seguir el sistema de administración vigente.
 Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se
indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente
designe de conformidad con el numeral 6º del artículo 9º, y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el
artículo 10. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la
dependencia del secuestre. Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que éstas
designen, sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregará al
expediente.
 El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre,
quien adoptará las medidas conducentes para su administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del
mercado.
 Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el
secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El
gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin
su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquél, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican

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en la parte final del inciso primero del numeral 6º. La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo lugar, pero
el secuestre podrá retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la policía.
 Cuando al practicar el secuestro de una empresa o establecimiento se encuentre dinero, el juez lo consignará
inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales.
 Cuando se trate de títulos de crédito, alhajas y en general objetos preciosos, el secuestre los entregará en custodia a
una entidad bancaria o similar, previa su completa especificación, de lo cual informará al juez al día siguiente.
 El juez se abstendrá de secuestrar los bienes muebles inembargables, y si se trata de inmuebles levantará el embargo.
Estos autos son apelables en el efecto devolutivo.
 Cuando no se pueda practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el juez o el comisionado podrá
asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentren los bienes o documentos,
colocar sellos que garanticen su conservación, y solicitar vigilancia de la policía.

274. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL SECUETRE Y CAUCIÓN?:


 El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de
renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su
cargo.
 Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará
en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al juez
informe de la venta.
 Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución
que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.
 No se exigirá caución al opositor a quien se dejen los bienes en calidad de secuestre, ni cuando las partes lo soliciten
de común acuerdo.

275. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL SECUETRE Y CAUCIÓN?:


Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:
 Los de uso público.
 Los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una
comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de éstos; pero
es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten
exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él,
así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.
 Las dos terceras partes de la renta bruta de los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales
y los municipios.
 Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por las entidades de
derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de
obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones e indemnización sociales.
 Los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales o particulares, en la proporción prevista en las leyes
respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.
 Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.
 Los uniformes y equipos de los militares.
 Los lugares y edificaciones destinados a cementerios o enterramientos.
 Los bienes destinados al culto religioso.
 Los utensilios de cocina y los muebles de alcoba que existan en la casa de habitación de la persona contra quien se
decretó el secuestro, y las ropas de la familia que el juez considere indispensables, a menos que el crédito provenga del
precio del respectivo bien.
 Los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo individual de la persona contra quien se decretó el
secuestro, a juicio del juez, con la salvedad indicada en el numeral anterior.
 Los artículos alimenticios y el combustible para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de
su familia durante un mes, a criterio del juez.
 Los objetos que se posean fiduciariamente.
 Los derechos personalísimos e intransferibles, como los de uso y habitación.

NOTA: Con el propósito de cumplir el artículo 2º del Decreto 564 del 19 de marzo de 1996, la Superintendencia Bancaria,
mediante la Carta Circular 126 de 1999, informó que los depósitos de ahorro constituidos en las corporaciones de ahorro y
vivienda y en las secciones de ahorro de los bancos, son inembargables hasta por la suma de ($ 14.175.766).

276. RESPECTO DEL EMBARGO DE RECURSOS DEL ESTADO, CÚAL HA SIDO LA POSICIÓN DE LAS ALTAS
CORTES?:
 El Consejo de Estado ha establecido tres excepciones al principio de inembargabilidad de bienes estatales: cobro
compulsivo de sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa; cobro de créditos laborales que consten en actos
administrativos; y, créditos provenientes de contratos estatales (C.E. Sala Plena, Auto Jul. 22/97. Exp. S-694. C.P. Carlos
Betancur Jaramillo). En los dos primeros casos, el proceso ejecutivo y el embargo deben sujetarse a lo dispuesto en el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, después de lo cual pueden ser embargados los recursos del
presupuesto, incluyendo —en primer lugar— los destinados al pago de sentencias y conciliaciones. En el último evento
no se aplica la restricción de los 18 meses, sino que debe estarse a las condiciones de pago pactadas en el contrato.

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 Aunque con fundamento en las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, así como el Decreto 111 de 1996, el
Consejo de Estado declaró, mediante auto de marzo 1º de 1996 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. Tercera,
Exp. 11.449), que el num. 3º del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil se encuentra derogado porque el estatuto
orgánico del presupuesto no permite el embargo de la renta de las entidades territoriales, cuando la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-354 del 4 de agosto de 1997, aclaró el alcance del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, dejó
abierta la posibilidad en ese sentido.
 El Consejo de Estado determinó que los recursos municipales originados en transferencias de la Nación a las entidades
territoriales son inembargables (C.E., Auto sep. 3/98. Exp. 15.155. C.P. Daniel Suárez Hernández), pero, de conformidad
con la Sentencia T-327 del 15 de julio de 1994, de la Corte Constitucional, manifestó que dicho embargo si procede
cuando la actuación se ajusta al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Consúltese, además, la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 7 de Octubre de 1999, Exp. 16.255, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
Finalmente, téngase en cuenta que el artículo 309 de la Constitución Nacional, transformó las Intendencias y Comisarías
en Departamentos.

277. QUÉ TÉRMINO TIENE EL JUEZ PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES?:
El juez resolverá las solicitudes de medidas cautelares, a más tardar al día siguiente del reparto o de la presentación de ellas.

278. CUÁLES SON LAS REGLAS QUE SE APLICAN A LAS OPOSICIONES AL SECUESTRO DE BIENES?:
A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:

 Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro, los bienes de hallan en poder de quien alegue y demuestre
siquiera sumariamente título de tenedor con especificación de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia
y procedente de la parte contra la cual se decretó la medida, ésta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de
aquél, a quien se prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos de dicha
parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo.
 Oposiciones. Podrá oponerse al secuestro la persona que alegue posesión material en nombre propio o tenencia a
nombre de un tercero poseedor; el primero deberá aducir prueba siquiera sumaria de su posesión, y el segundo la
de su tenencia y de la posesión del tercero. La parte que pidió el secuestro podrá solicitar testimonios de personas
que concurran a la diligencia, relativos a la posesión del bien. El juez agregará al expediente los documentos que se
presenten relacionados con la posesión, ordenará el interrogatorio bajo juramento, del poseedor y tenedor, si hubiere
concurrido a la diligencia, sobre los hechos constitutivos de la posesión y la tenencia, y a este último también sobre
los lugares de habitación y trabajo del supuesto poseedor. La parte que solicitó el secuestro podrá interrogar al
absolvente.
 Si se admite la oposición y la parte que pidió la diligencia interpone reposición que le sea negada o insiste en el
secuestro, se practicará éste, dejando al poseedor o tenedor en calidad de secuestre y se adelantará el trámite
previsto a lo abajo subrayado. Si la parte no pide reposición ni insiste en el secuestro, el juez se abstendrá de
practicar éste y dará por terminada la diligencia.
 Si se admite la oposición de un tenedor a nombre de un tercero poseedor, se procederá como dispone el inciso final
del parágrafo segundo del artículo 338.
 Si la oposición se admite sólo respecto de alguno de los bienes o de parte de un bien, el secuestro se llevará a cabo
respecto de los demás o de la parte restante de aquél.
 Cuando la diligencia se efectúe en varios días, sólo se atenderán las oposiciones que se formulen el día en que el
juez identifique los bienes muebles, o el sector del inmueble e informe de la diligencia a las personas que en él se
encuentren.
 El auto que rechace la oposición es apelable y sobre su concesión se resolverá al terminar la diligencia.
 En el evento previsto en el aparte subrayado, si quien practicó el secuestro es el juez del conocimiento y la oposición
se formuló a nombre propio, dentro de los cinco días siguientes a la diligencia, el opositor y quien pidió el secuestro
podrán solicitar pruebas relacionadas con la oposición; para su práctica se señalará fecha o la audiencia, según el
caso. Si quien formula la oposición es un tenedor, dicho término empezará a correr a partir de la notificación al
poseedor en la forma indicada en el inciso tercero del parágrafo 2º del artículo 338.
 Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición comprende todos los bienes objeto de la misma, se remitirá
inmediatamente el despacho al comitente; el término para pedir pruebas comenzará a correr el día siguiente al de la
notificación del auto que ordene agregarlo al expediente.
 Practicadas las pruebas o transcurrida la oportunidad señalada para ello, se resolverá la oposición con base en
aquéllas y en las practicadas durante la diligencia; para que los testimonios presentados como prueba sumaria
puedan apreciarse, deberán ser ratificados. El auto que decida la oposición será apelable en el efecto devolutivo si
fuere desfavorable al opositor, y en el diferido en el caso contrario.
 Si la decisión fuere desfavorable al opositor, se entregarán los bienes al secuestre, haciendo uso de la fuerza pública
si fuere necesario. Cuando la decisión fuere favorable al opositor, se levantará el secuestro. Quien resulte vencido
en el trámite de la oposición será condenado en cos-tas, y en perjuicios que se liquidarán como dispone el inciso
final del artículo 307.
 Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes muebles no
sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquél embargados en proceso
de ejecución, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro,
o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los
derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se
levantará el embargo.

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 En el ejecutivo con garantía real, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que levante el embargo,
el ejecutante, podrá perseguir bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda. A partir de este momento
serán admisibles tercerías de acreedores sin garantía real y se aplicará el artículo 540.

279. EN QUÉ CASOS SE PROCEDE A LEVANTAR EL EMBARGO Y SECUESTRO?:


Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
 1º. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquél y
éstos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge sobreviviente. El auto
que resuelva la petición es apelable en el efecto diferido.
 2º. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral anterior.
 3º. Si el demandado en proceso ordinario presta caución para garantizar lo que se pretende, sus frutos o productos
si se trata de secuestro, y el pago de las costas; en el proceso ejecutivo, en los casos contemplados en el artículo
519.
 4º. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prospere
una excepción previa o de mérito.
 5º. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo.
 6º. Si se declara la perención en la primera instancia o se ordena, en lugar de aquélla, el levantamiento de las
medidas cautelares en proceso ejecutivo.
 7º. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien
se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.
 8º. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento,
dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla
se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá
probar su posesión. Para que el incidente pueda iniciarse es indispensable que el peticionario preste caución que
garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de proceso ejecutivo además que no
se haya efectuado el remate del bien. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará igualmente al tercero
poseedor que se opuso a la diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial. Promovido
el incidente quedará desierta la apelación que se hubiere propuesto y de ello se dará aviso al superior. Si el incidente
se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a éste una multa de cinco a veinte salarios mínimos
mensuales. El auto que decida el incidente es apelable en el efecto diferido.
 9º. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 558. Siempre que se levante
el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1º, 2º y 4º a 8º del presente artículo, se condenará de oficio
o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa.
Si el juez no impone dicha condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo.

280. EN QUÉ CASOS SE ROCEDE A REEMPLAZAR AL SECUESTRE?:


De oficio o a petición de parte se reemplazará al secuestre en los casos siguientes:
- Si no presta caución oportunamente.
- Si se comprueba que ha procedido con negligencia o abuso en el desempeño del cargo o violado los deberes y prohibiciones
consagrados en el artículo 10. Para este fin se tramitará incidente y el auto que lo resuelva será inapelable.
- Si deja de rendir cuentas de su administración o de presentar los informes mensuales, en cuyo caso se le relevará de plano.
- Si lo piden todas las partes de consuno.

NOTA: Siempre que se reemplace a un secuestre o que terminen sus funciones, éste entregará los bienes a quien
corresponda inmediatamente se le comunique la orden, en la forma prevista en el numeral 9º del artículo 9º; si no lo hiciere,
el juez hará la entrega si fuere posible y dará aplicación al inciso primero del parágrafo 3º del artículo 337. En la diligen cia
de entrega no se admitirán oposiciones. El secuestre no podrá alegar derecho de retención, en ningún caso.

281. EN QUÉ MOMENTOS DEBE RENDIR CUENTAS EL SECUESTRE?:


Al terminar el desempeño del cargo por cualquier causa, el secuestre deberá rendir cuentas comprobadas de su
administración, dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios definitivos. El juez, de oficio o a
petición de parte, también podrá disponer que se rindan cuentas en cualquier tiempo, mientras el secuestro subsista.
Para el trámite de las cuentas se aplicará lo dispuesto en el artículo 599.

282. EN LOS PROCESOS ORDINARIOS, RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES SE APLICAN UNAS REGLAS,
CUÁLES?:
 1. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre dominio u otro derecho real principal, en bienes muebles o
inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una
universalidad de bienes, de hecho o de derecho, a petición del demandante el juez decretará las siguientes medidas
cautelares:
o a) La inscripción de la demanda en cuanto a los bienes sujetos a registro, para lo cual antes de notificar al
demandado el auto admisorio, librará oficio al registrador haciéndole saber quiénes son las partes en el
proceso, el objeto de éste, el nombre, nomenclatura, situación de dichos bienes y el folio de matrícula o
datos del registro si aquélla no existiere. Para que se decrete la inscripción de la demanda, deberá prestarse

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caución que garantice el pago de las costas y perjuicios que con ella lleguen a causarse, excepto en los
casos contemplados en el artículo 692. El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio
pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo
previsto en el artículo 332. Si sobre aquéllos se constituyen gravámenes reales o se limita el dominio, tales
efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes. La vigencia del registro de otra
demanda o de un embargo, no impedirá el de una demanda posterior; ni el de una demanda el de un
embargo posterior. Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la
cancelación de los registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio
efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo anterior, se cancelará el
registro de ésta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si en la sentencia se omitiere la orden
anterior, de oficio o a petición de parte la dará el juez por auto que no tendrá recursos y se comunicará por
oficio al registrador, y
o b) El secuestro de los bienes muebles, la designación de secuestre y el señalamiento de fecha y hora para
la diligencia, que podrá practicarse antes de la notificación al demandado del auto admisorio si así lo pide el
demandante, quien para obtener que se decrete la medida deberá prestar caución que garantice los
perjuicios que con ella pueden causarse.
 2. Las anteriores solicitudes podrá formularlas también el demandante en cualquier estado del proceso, antes de
que se dicte sentencia de segunda instancia. No procederán las medidas cautelares que hayan sido negadas
anteriormente.
 3. El auto que resuelva sobre las medidas de que tratan los numerales anteriores, salvo norma en contrario, es
apelable en el efecto devolutivo si las decreta y en el diferido si las niega; el que las levante, en el efecto devolutivo.
 4. El secuestro a que se refiere el numeral 1º se levantará si el demandado presta caución por el valor del bien
secuestrado, incluidos los frutos, las costas y el incremento por devaluación monetaria.
 5. En los casos indicados en el numeral 1º del presente artículo, si el demandante hubiere obtenido sentencia
favorable de primera instancia y ésta fuere apelada o consultada, aquél podrá solicitar que se secuestren los
respectivos bienes inmuebles, para lo cual el juez conservará competencia en lo relacionado con tal medida, y se
procederá como indica el inciso segundo del artículo 356. Esta solicitud también podrá formularse ante el superior
en la segunda instancia, mientras no se haya dictado sentencia. No habrá lugar a practicar el secuestro de los
inmuebles si el demandado, dentro del término que el juez señale en el auto que lo decrete, presta caución de
conservación y restitución de los bienes, sus frutos y productos. Si la sentencia definitiva fuere favorable al
demandante, la caución sólo se cancelará cuando éste haya recibido el inmueble y el valor de dichos accesorios.
 6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados por accidente de
tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse,
el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las
normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoríe la
sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si
se extingue la obligación.
 7. Cuando se registre una demanda el registrador devolverá el oficio al juez, junto con un certificado sobre la
situación jurídica del inmueble, en un período de veinte años si fuere posible.
 8. En los procesos ordinarios donde se solicite el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual
o extracontractual, si el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta fuere apelada
o consultada, aquél podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes de propiedad del demandado, para lo cual el
juez conservará competencia en lo relacionado con el decreto y práctica de tales medidas, y se procederá como se
indica en el inciso segundo del artículo 356.

Para decretar estas medidas, previamente se deberá prestar caución que garantice el pago de los perjuicios que con ellas
se causen.

La solicitud también podrá formularse ante el superior en la segunda instancia mientras éste no haya dictado sentencia.

El embargo y secuestro se levantarán si el demandante no inicia ejecución para el pago de la obligación dentro de los quince
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o si se absuelve al demandado. Iniciada oportunamente la ejecución, se
remitirá al juez que conozca de ella o se agregará al expediente que curse en el mismo juzgado copia de la diligencia para
que la medida surta efecto en dicho proceso.

El demandado podrá prestar caución para solicitar el levantamiento del embargo y secuestro, u ofrecerla para impedir su
práctica, casos en los que se aplicará en lo pertinente el artículo 519.

283. QUÉ REGLAS SE APLICAN EN LOS PROCESOS DE NULIDAD Y DIVORCIO, DE SEPARACIÓN DE CUERPOS
Y DE BIENES, Y DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES CONYUGALES, RESPECTO DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES?:
1. Cualquiera de las partes podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales, y que
estuvieren en cabeza de la otra; si se trata de bienes sujetos a registro, el secuestro se practicará una vez inscrito el embargo
y allegado el certificado de propiedad, que comprenda un período de veinte años, si fuere posible.

2.- El embargo y secuestro practicados en estos procesos no impedirán perfeccionar los que se decreten sobre los mismos
bienes en proceso de ejecución, antes de quedar en firme la sentencia favorable al demandante que en aquellos se dicte;

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con tal objeto se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 558, y el remanente no embargado en otras
ejecuciones y los bienes que en éstas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines del proceso de nulidad
de matrimonio, divorcio o separación de bienes.

3.- Las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia; pero si a consecuencia de ésta fuere necesario
liquidar la sociedad conyugal, continuarán vigentes en el proceso de liquidación. Si dentro de los tres meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia que disuelva la sociedad conyugal, no se hubiere promovido la liquidación de ésta y hecho las
notificaciones del auto admisorio de la demanda y las publicaciones respectivas, se levantarán aun de oficio las medidas
cautelares, si existieren.
4.-. Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios, y para ello se
tramitará incidente; el auto que lo decida es apelable en el efecto diferido.
5.- Para la práctica del depósito de personas, cuando fuere el caso, se aplicarán en lo pertinente las disposiciones sobre
secuestro de bienes.

284. EN QUÉ OTROS PROCESOS SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA?:


RTA: En el auto admisorio se ordenará de oficio la inscripción de la demanda en los procesos de pertenencia, deslinde
y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones y división de bienes comunes. Una vez inscrita, el oficio se remitirá por
el registrador al juez, junto con un certificado sobre la situación jurídica del bien.

VI COMERCIAL GENERAL

285. QUÉ DECRETO ES Y CÓMO ESTÁ DIVIDIDO EL CÓDIGO DE COMERCIO?


RTA: El C. de Co. es el Decreto 410 de 1971 (Marzo 27)
Está dividido así:
Título Preliminar :Disposiciones Generales. (1-9)
Libro Primero :De los comerciantes y de los asuntos de comercio.(10-97)
Libro Segundo :De las sociedades comerciales. (98-514)
Libro Tercero :De los bienes mercantiles.(515-821)
Libro Cuarto :De los contratos y obligaciones mercantiles. (822-1425)
Libro Quinto :De la navegación. (1426-1909)
Libro Sexto :De los procedimientos. (1910-2038)

286. QUÉ ES EL DERECHO COMERCIAL?


Conjunto de normas que regula a un sujeto calificado (comerciante) y a los asuntos mercantiles (operaciones de
intercambio). Así, desde el punto de vista subjetivo, es cuando tenemos como objeto del estudio del D. mercantil al sujeto
calificado, y desde el punto de vista objetivo, cuando tenemos como objeto del derecho mercantil a los hechos y actos
mercantiles.

287. QUÉ SECTORES EXISTEN EN UN RÉGIMEN DE MERCADO?


Sector Industrial.
Sector Comercial.
Sector Financiero.
Sector Bancario.

288. DÓNDE APARECIÓ EL DERECHO COMERCIAL POSITIVO?


Aparece en Francia con las denominadas Ferias Francesas (los comerciantes debían inscribirse y existía un árbitro que
controlaba ese comercio).

289. CUÁLES SON LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO MERCANTIL?


RTA:
. El poder negocial (voluntad)
. La ley
. La costumbre

290. CUAL ES EL CAMPO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN COMERCIAL?


La ley comercial rige a los comerciantes y a los asuntos mercantiles, pero los casos no previstos no previstos expresamente
en ella se deciden por analogía de sus normas, y si aún así no se puede resolver la cuestión comercial, se aplica la legislación
civil.

291. QUÉ ES LA COSTUMBRE MERCANTIL?

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Es aquella que tiene la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe, y siempre que los hechos
constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde haya de cumplirse las prestaciones o donde
hayan surgido las relaciones que deban regularse por ella.

292. QUÉ CLASES DE COSTUMBRE ENCONTRAMOS?


La costumbre local, regional, la general del país, la extranjera y la internacional.

293. CÓMO SE PRUEBA LA COSTUMBRE MERCANTIL?


Se prueba como lo dispone el CPC.:

- La costumbre colombiana:
. Con copia auténtica de 2 decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, proferidas dentro de los 5 años
anteriores al diferendo, o con certificación de la cámara de comercio del lugar donde rija.
. Cuando se pretenda probar con testigos, éstos deben ser por lo menos 5 comerciantes idóneos inscritos en el registro
mercantil.

- La costumbre extranjera:
. Con certificación del respectivo cónsul colombiano, o en su defecto de una nación amiga solicitando, a su vez, constancia
de la cámara de comercio local o de la entidad que haga sus veces y, a falta de una y otra, a dos abogados del lugar, de
reconocida honorabilidad y especialistas en derecho comercial. (Así mismo su vigencia).

- La costumbre Internacional:
. Con copia auténtica conforme al CPC de la sentencia o laudo en que la autoridad jurisdiccional internacional la hubiere
reconocido, interpretado o aplicado, o con certificación autenticada de una entidad internacional idónea que de fe de la
existencia de la respectiva costumbre. (Así mismo su vigencia).

294. QUIÉNES SON COMERCIANTES?


Las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Así mismo, la
calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o
interpuesta persona.

295. CUÁLES SON LOS HECHOS QUE HACEN PRESUMIR EL EJERCICIO DEL COMERCIO?
RTA:

. Cuando una persona está inscrita en el registro mercantil.


. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y
. Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.

296. LAS PERSONAS QUE OCASIONALMENTE EJERCEN EL COMERCIO SON COMERCIANTES?


NO, pero están sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones.

297. QUIÉNES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA EJERCER EL COMERCIO?


. Toda persona que tenga capacidad para contratar y obligarse.
. Los menores adultos, con autorización de sus representantes legales, en nombre o por cuenta de otras personas pero
bajo la dirección y responsabilidad de éstas.

298. QUIÉNES SON INHÁBILES PARA EJERCER EL COMERCIO?


. Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales, pero respecto de actividades mercantiles que tengan relación con
sus funciones, y
. Las personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades comerciales.

299. CUÁLES SON LOS DELITOS QUE ACARREAN PROHIBICIÓN PARA EJERCER EL COMERCIO?:
Se requiere sentencia condenatoria por delitos contra:
. La propiedad.
. La fe pública.
. La economía nacional.
. La industria y el comercio.
. Por contrabando.
. Competencia desleal.
. Usurpación de derecho sobre propiedad industrial.
. Giro de cheques sin provisión de fondos o cuenta cancelada.

300. CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES O DEBERES DE TODO COMERCIANTE?


. Matricularse en el registro mercantil.
. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, documentos y libros cuando la ley le exija esa formalidad.
. Llevar la contabilidad conforme a la ley.

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. Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios.


. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

301. CUÁLES SON LOS ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES?:


. Adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos.
. Adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos; el
arrendamiento de todo bien para subarrendarlo, y el subarriendo de los mismos.
. El recibo de dinero en mutuo o interés, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar
habitualmente dinero en mutuo a interés.
. Adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, administración
y demás operaciones análogas a los mismos.
. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales (actos de administración, negociación
onerosa de partes de interés, cuotas o acciones).
. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, su compra para reventa o permuta de los
mismos.
. Las operaciones bancarias, de bolsas o de martillos.
. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras.
. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje.
. Las empresas de seguros y sus actividades.
. Las empresas de transporte de personas o de cosas, onerosamente, cualesquiera la vía y el medio utilizados.
. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes.
. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase
de bienes.
. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación
de servicios.
. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones.
. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza.
. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de
bienes.
. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus
accesorios.
. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.

302. QUÉ SON LOS ACTOS MERCANTILES POR RELACIÓN?


Son los relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el
cumplimiento de obligaciones comerciales.

303. QUE SON LOS ACTOS MERCANTILES MIXTOS?


Hace referencia a que si un acto es mercantil para una de las partes, entonces se debe regir por las disposiciones de la ley
comercial.

304. CUÁLES SON LOS ACTOS NO MERCANTILES?


. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente y la enajenación de los mismos o de
los sobrantes.
. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de éstas por su autor.
. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines del servicio público.

305. QUE SE ENTIENDE POR EMPRESA?


Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de
bienes, o para la prestación de servicios y realizada a través de uno o más establecimientos de comercio.

306. QUE ES EL REGISTRO MERCANTIL?


Es el que tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes, los establecimientos de comercio, la inscripción de todos
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad. El registro mercantil es público (cualquier
persona puede examinarlo, tomar anotaciones y obtener copias de los mismos).

307. QUÉ ENTIDADES SON LAS ENCARGADAS DE LLEVAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO?


Las Cámaras de Comercio. Vigila la Superintendencia de Industria y Comercio.

308. QUÉ SON LAS CÁMARAS DE COMERCIO?


Son instituciones de orden legal, con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional de oficio o a petición de los
comerciantes del territorio donde vaya a operar (1 por municipio (s) y como mínimo 250.000 habitantes, presupuesto anual
mínimo 300 SMMLV de acuerdo con lo que esperan recibir por concepto de matrículas, inscripciones, certificados y otros

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servicios que preste y contar con un mínimo de 500 comerciantes con matrícula vigente, domiciliadas en la jurisdicción de la
cámara que se pretenda crear).

309. QUIÉNES INTEGRAN LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUÁL ES SU JURISDICCIÓN?:


. Está integrada por los comerciantes inscritos en el respectivo registro mercantil.
. Junta Directiva compuesta entre 6 y 12 miembros con sus suplentes.
. La jurisdicción la determina el Gobierno Nacional.

310. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO?


 Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes mismos
 Adelantar investigaciones económicas sobre comercio interior y exterior
 Llevar el registro mercantil y certificar lo correspondiente
 Recopilar las costumbres mercantiles en su jurisdicción y certificarlas
 Designar árbitro o amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten
 Servir de Tribunales de Arbitramento
 Organizar exposiciones y conferencias según sus objetivos
 Dictar su reglamento interno, el cual aprueba la Superindustria y comercio
 Rendir en el mes de enero informe al superintendente sobre las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre
la situación económica de su jurisdicción, igualmente informará sobre sus ingresos y egresos.
 Disponer de centro de conciliaciones.
 Las demás que le atribuya la ley y el Gobierno nacional.

311. QUÉ ORGANISMOS VIGILAN LAS CÁMARAS DE COMERCIO?


. La Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a las funciones propias de las cámaras de comercio
. La Contraloría General de la República, sobre el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos
públicos provenientes del registro mercantil de las cámaras de comercio.

312. ANTE QUIÉN SON APELABLES LOS ACTOS DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO?
Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Surtida la apelación queda agotada la vía gubernativa.

313. QUÉ DOCUMENTOS ENVÍA LA CÁMARA DE COMERCIO AL DANE?


El duplicado de todo registro o inscripción que se efectúe en relación con la propiedad industrial, con la de naves o aeronaves
o con el registro mercantil. Así mismo lo deben hacer los jueces o funcionarios administrativos que profieran sentencia o
resolución acerca de los asuntos mencionados.

314. QUÉ PERSONAS Y ACTOS ESTÁN SUJETOS A REGISTRO?


 Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares (agentes, representantes, comisionistas.
Corredores), dentro del mes siguiente al inicio de sus actividades.
 Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando alguno de los cónyuges sea
comerciante.
 La interdicción judicial proferida contra comerciantes; las providencias en que se imponga a éstos la prohibición de ejercer
el comercio; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para ejercer el comercio y en general las inhabilidades e
incapacidades para ejercer el comercio.
 Las autorizaciones que se otorguen a menores para ejercer el comercio y su revocación.
 Todo acto que confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante.
 La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los actos sobre la propiedad de los mismos.
 Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios y los de juntas
directivas de sociedades mercantiles.
 Los embargos y demandas civiles relacionados con el registro mercantil.
 La constitución, adición o reformas de estatutos y liquidación de sociedades comerciales, la designación de
representantes legales y liquidadores y su remoción.
 Los demás que ordene la ley.

315. CUÁLES SON LAS REGLAS A OBSERVAR EN EL REGISTRO MERCANTIL?


 Los actos, contratos y documentos deben ser inscritos en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde
fueren celebrados u otorgados; si hubiere de realizarse fuera de esa jurisdicción, se inscriben también en la cámara
correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento.
 La matricula de comerciantes se hace en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio del interesado.
 La inscripción se hace en libros separados, según la materia en forma de extracto que de razón de lo sustancial del acto.
 La inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero los actos y
documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción.

316. QUÉ LIBROS SE LLEVAN EN LA CAMARA DE COMERCIO?


 Libro I. De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales.
 Libro II. De las incapacidades e inhabilidades.
 Libro III. Del concordato y la liquidación obligatoria.

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 Libro IV. De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones.


 Libro V. De la administración de los bienes del comerciante.
 Libro VI. De los establecimientos de comercio.
 Libro VII. De los libros. (comercio).
 Libro VIII. De las medidas cautelares y demandas civiles.
 Libro IX. De las sociedades comerciales o instituciones financieras.
 Libro X. De la reserva de dominio.
 Libro XI. De la prenda sin tenencia.
 Libro XII. De la Agencia Comercial.
 Libro XIII. De las sociedades civiles.
 Libro XIV. De las empresas asociativas de trabajo.
 Libro XV. De los matriculados.
 Libro XVI. De las sociedades comerciales de hecho.
 Libro XVII. De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez.

317. CÓMO SE PRUEBA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL?


Con certificación expedida por la cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil.

318. CUÁL ES EL PLAZO PARA SOLICITAR LA MATRICULA?:


 Dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el comercio, o en que la sucursal o el
establecimiento de comercio fue abierto. Igualmente para las sociedades de hecho.

 Dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución de una sociedad, o a la del permiso de
funcionamiento.

319. CUÁL ES EL TÉRMINO PARA RENOVAR LA MATRICULA?


Se renueva anualmente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.

320. CÓMO SE HACE EL REGISTRO DE ESCRITURAS SOCIALES, SUS REFORMAS Y ADICIONES?


RTA:
. Copia auténtica de la respectiva escritura se archiva en la cámara de comercio del domicilio principal.
. En libro especial se levanta el acta en que conste la entrega de la copia de la E.P., con especificación del nombre, clase,
domicilio de la sociedad, No. de escritura, fecha y notaría de su otorgamiento.
. Este mismo procedimiento se adopta para el registro de las actas en que conste la designación de los representantes
legales, liquidadores y sus suplentes.

321. SE PUEDE O NO INSCRIBIR VARIOS NOMBRES IGUALES?:


No. Las cámaras de comercio se deben abstener de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el
mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado. En caso de homonimia de personas naturales la
inscripción puede hacerse siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar la confusión.

322. CUÁL ES LA SANCIÓN POR EJERCER EL COMERCIO SIN INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO?


Multa de hasta 17 SMMLV, que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio. La misma sanción cuando se omita
la inscripción de un establecimiento de comercio.

323. CUÁLES SON LOS LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO?


Son los que determina la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos y los
debe conformar todo comerciante: contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros, lo cual puede
hacerse en microfilmación, de lo cual se pueda observar un estado general de los negocios.

324. EN QUÉ CONSISTE EL DEBER DE CONSERVAR LOS LIBROS DE COMERCIO?: RESERVA Y EXHIBICIÓN.
Estos no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o autorizadas para ello, salvo orden de autoridad
competente (judicial y ejecutiva) y sin perjuicio de que los asociados o socios puedan inspeccionarlos, al igual de quienes
cumplan funciones de vigilancia o auditoria. Puede haber exhibición general en los casos de liquidación obligatoria,
liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades, y parcialmente de acuerdo con la controversia, pero por orden judicial.
Si existe renuencia a la exhibición se tienen como probados los hechos que la otra parte pretenda demostrar.

325. EN QUÉ CONSISTE LA EFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO?


Quiere decir que constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o
extrajudicialmente. Pero en materia civil, aun entre comerciantes, solo tienen valor contra su propietario y siempre que su
contraparte no los rechace en lo que le sea desfavorable.

326. QUÉ ES EL CONTRATO DE SOCIEDAD?


Aquel por medio del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables
en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.

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327. CÓMO SE CONSTITUYE Y CÓMO SE PRUEBA UNA SOCIEDAD COMERCIAL


RTA: Se constituye por escritura pública y se prueba con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal.

328. QUÉ TIPOS DE SOCIEDAD COMERCIAL EXISTEN?


 Colectiva
 En Comandita: Simple y por acciones
 Limitada
 Anónima
 De Economía Mixta
 Extranjeras
 De Hecho

329. QUÉ ES UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO?


Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Así, una persona puede tener
varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio puede pertenecer a varias personas,
y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

330. QUÉ ES LA HACIENDA DE LOS COMERCIANTES?


No es más que los bienes, muebles o inmuebles, materiales e inmateriales destinados a los fines de la empresa.

331. QUÉ ELEMENTOS INTEGRAN UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO?


 La enseña o nombre comercial
 Las marcas de productos o servicios
 Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas, que se utilicen en las
actividades del establecimiento.
 Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración.
 Los créditos y los demás valores similares.
 El mobiliario y las instalaciones.
 Los contratos de arrendamiento, y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona
si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario.
 El derecho a impedir la desviación de la clientela.
 El derecho a pedir la protección de la fama comercial.
 Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento.

332. REFIÉRASE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL


Es un contrato sub generis, ya que, el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años
consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tiene derecho a la renovación del contrato al
vencimiento del mismo.

333. QUÉ ES LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL DERECHO A LA PRÓRROGA DEL
CONTRATO?
La renovación del contrato se predica en lo comercial en la cual hay interrupción del contrato, es un derecho que no pugna
con el D. a la propiedad, adquiriéndose el derecho con:

 2 años consecutivos como arrendatario.


 Un mismo establecimiento de comercio.
En la prórroga del contrato no hay interrupción del contrato sino una prolongación del tiempo del contrato, con derecho a la
continuidad.

334. CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE RENOVACIÓN?


 Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato.
 Cuando el propietario necesite el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una
empresa sustancialmente distinta de la del arrendatario.
 Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o
desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

(En estos dos últimos casos el propietario debe desahuciar al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación a la
fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado en las mismas condiciones y en por el mismo
término del contrato inicial.)

335. EN QUÉ CASOS LE ASISTE DERECHO DE PREFERENCIA AL ARRENDATARIO?


El arrendatario tiene derecho a que se le prefiera, en igualdad de circunstancias, sobre cualquier otra persona en el
arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación.
 60 días anteriores para que el propietario le informe al arrendatario la fecha en que va a entregar los locales.
 30 días anteriores a la entrega para que el arrendatario informe al propietario si ejercita o no el derecho de preferencia.

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 Si los locales reconstruidos o nueva edificación son en número menor que los anteriores, los arrendatarios más antiguos
que ejerciten este derecho excluyen a los demás en orden de antigüedad.

336. EN QUÉ CASOS EL ARRENDADOR DEBE INDEMNIZAR AL ARRENDATARIO?


 Si el propietario no da a los locales el destino indicado
 Si no inicia las obras dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la entrega, así mismo debe indemnizarlo en
los siguientes casos:
 Si arrienda los locales
 Si utiliza los locales para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares a las que tenía el
arrendatario.

La estimación es a través de peritos, quienes dictaminarán sobre:

 El lucro cesante sufrido por el comerciante.


 Los gastos indispensables para la nueva instalación.
 Las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento.
 El valor actual de las mejoras necesarias y útiles realizadas en los locales entregados.

337. QUÉ ES LA ENAJENACIÓN HECHA EN BLOQUE?


Se presenta cuando haya de procederse a la enajenación forzada de un establecimiento de comercio, prefiriéndose la
enajenación en bloque o en su estado de unidad económica, pero si no puede hacerse de este modo, la enajenación puede
hacerse separada de sus distintos elementos.

Así mismo, la enajenación de un establecimiento de comercio, a cualquier título, se presume hecha en bloque o como unidad
económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran.

338. QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?


La que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas, diseños, dibujos, modelos y secretos industriales, lemas
comerciales y patentes de invención, con el fin de proteger a ese propietario frente a todo acto de competencia desleal.

339. QUÉ SON LAS PATENTES DE INVENCIÓN?


Documento que se confiere administrativamente a todo inventor de un objeto industrial, a efectos de garantizarle la propiedad
exclusiva de su obra, invento o descubrimiento, con el derecho para su explotación o cesión lucrativas.

340. QUIÉNES SON LOS TITULARES DE LA PATENTE?


El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Pueden ser personas naturales o jurídicas. Puede ser
conjunta. En caso de invenciones realizadas por trabajadores o mandatarios contratados para ello, la invención pertenece al
patrono o mandante.

341. QUÉ DERECHOS CONFIERE UNA PATENTE?


Derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada, con excepción de los 3ºs de buena
fe que ya utilizaban la invención.

342. CUÁL ES LA VIGENCIA DE UNA PATENTE?


Tiene un plazo de duración de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

343. QUÉ SE DEBE HACER PARA MANTENER VIGENTE UNA PATENTE E IMPEDIR SU CADUCIDAD?
Se deben pagar tasas quinquenales.

344. QUE SON LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES?:


Son los mismos diseños industriales y es cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial,
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

345. QUÉ Y CUÁLES SON LOS SIGNOS DISTINTIVOS?


Hacen referencia al nombre comercial, a las marcas y a la enseña

346. QUÉ ES EL NOMBRE COMERCIAL?


Es el que designa al empresario como tal.

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 El nombre se deposita en la oficina de propiedad industrial.


 Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.
 No puede utilizarse como nombre comercial una denominación que sea contraria a las buenas costumbres o al orden
público o que pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con ese nombre.
 El nombre comercial solo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese nombre,
pero el cedente puede reservárselo para sí al ceder el establecimiento. Esta cesión debe hacerse por escrito.
 La acción indemnizatoria por el uso ilegal de un nombre comercial se tramita por el proceso verbal según la cuantía.
 Se extingue si el titular se retira del comercio o a la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se
destine, o por la adopción de otro nombre para la misma actividad.

347. QUÉ ES LA ESEÑA?


Es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento.
 Son aplicables a las enseñas las disposiciones de los nombres comerciales.

348. QUÉ ES LA MARCA?


Es la identificación de un producto o servicio, perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Es todo signo
perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de
los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
 La marca se registra en la oficina de propiedad industrial.
 El registro de una marca tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su concesión y podrá renovarse por
periodos sucesivos de 10 años y se solicita esta renovación dentro de los 6 meses anteriores a la expiración del registro,
de lo contrario caduca el registro.
 La marca se puede ceder o transferir por escrito, debidamente registrado.

349. QUÉ ES EL LEMA COMERCIAL?


Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

350. QUÉ ES EL SECRETO INDUSTRIAL?


Hace referencia a que quien lícitamente tenga el control de un secreto industrial, está protegido contra la revelación,
adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de las maneras contrarias a las prácticas leales de comercio.
 La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades
de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización
de productos o prestación de servicios.
 No se considera secreto industrial la información que es de dominio público, la que resulte evidente para un técnico en
la materia o la que debe ser divulgada por disposición legal u orden judicial.
 La información que se considere secreta debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
microfilmes, películas u otros similares.

351. CUÁLES SON LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES?:


Los contratos son:
 Compraventa
 Permuta
 Suministro
 Transporte
 Seguro
 Depósito
 Hospedaje
 Prenda
 Anticresis
 Fiducia
 Cuenta corriente
 Mandato
 Corretaje
 Consignación o estimatorio
 Bancarios

352. EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE CONSENSUALIDAD?


En que los comerciantes pueden expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo
inequívoco.

353. QUÉ ES EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD?:


En que en los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presume que están obligados solidariamente, por
tanto, el acreedor podrá ejecutar a todos, algunos o a uno de ellos.

354. CUÁLES SON LAS REGLAS SOBRE ESCRITOS Y FIRMAS?:

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En que cuando la ley exija que un acto o contrato conste por escrito bastará el instrumento privado con sus firmas autógrafas
de los suscriptores.
 La firma es la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo
empleado como medio de identificación personal.
 Si alguno de ellos no puede o no sabe firmar, lo hará una persona a ruego, dando fe de ello 2 testigos, e imprimiendo la
huella digital del otorgante.
 La firma digital utilizada en los mensajes electrónicos de datos es válida y en general cuando la ley o la costumbre lo
admita.
 La firma de los ciegos es válida y los obliga cuando fue autenticada ante juez o notario, previa lectura del respectivo
documento por parte del mismo juez o notario.

355. CUÁLES SON LAS REGLAS RELATIVAS A LOS PLAZOS?:


Cuando el plazo sea de:
 Horas: comienza a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extiende hasta el último segundo de
la última hora inclusive.
 Días: Se excluye el día en que se celebró el negocio jurídico, salvo que de la intención expresa de los contratantes se
desprenda otra cosa. Los plazos de días se entienden hábiles; los convencionales, comunes.
 Meses o años: Su vencimiento tiene lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará
en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorroga hasta el día siguiente. El día de
vencimiento es hábil hasta las seis (6) de la tarde.
 Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se
entienden como prórroga del mismo.

356. QUÉ ES LA REPRESENTACIÓN?:


La Voluntaria: Cuando una persona faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por el
cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y puede ir acompañado de otros negocios jurídicos.
 El poder para celebrar un negocio jurídico puede constar en escritura pública o escrito privado debidamente autenticado.

La Aparente: Cuando una persona da motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que
una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico. De esta manera dicha persona queda obligada en los
términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa.

357. A QUÉ HACE REFERENCIA LA OFERTA O PROPUESTA?:


Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, debiendo contener los elementos esenciales del negocio
y ser comunicada al destinatario.
 La propuesta es irrevocable una vez comunicada, so pena de indemnizar los perjuicios que cauce al destinatario.
 Las ofertas que hacen los comerciantes en las vitrinas, mostradores y demás dependencias de sus establecimientos con
indicación del precio y de las mercancías ofrecidas, son obligatorias mientras estén expuestas al público.
 También es obligatoria la oferta pública de uno o más géneros determinados o de un cuerpo cierto, por un precio fijo,
hasta el día siguiente al del anuncio.
 La propuesta verbal debe ser aceptada o rechazada en el acto de oírse.
 Cuando se haga por escrito debe ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la
propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente; si reside en lugar distinto, se suma el de la distancia.
 La aceptación condicional o extemporánea es considerada como nueva propuesta.

358. QUÉ ES EL CONTRATO COMERCIAL?:


Es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo
estipulación en contrario se entiende celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba
la aceptación de la propuesta.

359. CUÁLES SON LOS INTERESES A PAGAR SOBRE UN CAPITAL CUANDO ÉSTOS NO SE ESTIPULARON?
 Remuneratorios: Bancario Corriente, cuando por convenio no se hayan estipulado el interés.
 Moratorios: Cuando no lo han estipulado equivalen a una y media veces del bancario corriente y si se sobrepasan estos
montos el acreedor pierde los intereses cobrados en exceso y se cobra una suma igual al exceso a título de sanción.

360. CÓMO SE HACE LA CESIÓN DEL CONTRATO?


Se hace verbalmente o por escrito según el contrato conste o no por escrito. De esta forma en los contratos de ejecución
sucesiva cada una de las partes puede hacerse sustituir por un tercero en todo o en parte de las relacione s derivadas del
contrato, a menos de que se haya limitado o prohibido dicha cesión. En los de ejecución instantánea también, pero cuando
no hayan sido cumplidos en todo o en parte. Mientras que en los celebrados intuito personae es necesaria la aceptación del
contratante cedido. La cesión se extiende a las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y
condiciones del contrato.

361. REFIÉRASE A LA INEFICACIA, LA NUIDAD, LA ANULACIÓN Y LA INOPONIBILIDAD


 Ineficacia: Es la carencia de efectos normales de un negocio jurídico.
 Nulidad: Vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos
indispensables para considerarlo como válido.

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 Anulación: Es anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido
por error, fuerza o dolo. La ejerce la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos y prescribe en el
término de 2 años a partir de la fecha del negocio respectivo.
 Inoponibilidad: Imposibilidad de hacer valer un derecho. Situación jurídica por la que un acto resulta ineficaz respecto de
determinadas personas, normalmente ajenas a su realización. Comercialmente es inoponible a terceros el negocio
jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija.
362. QUÉ ES LA COMPRAVENTA?
Contrato por el cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Si hay
pago en dinero y en especie, el dinero debe ser mayor que la especie.

363. QUÉ ES LA PERMUTA?


Cuando se da una cosa por otra. Si se da una cosa y dinero por otra cosa, el valor de la especie debe ser mayor que lo dado
en dinero, de lo contrario es compraventa.

364. QUÉ ES EL CONTRATO DE SUMINISTRO?


Contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente,
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios.

365. QUÉ ES EL CONTRATO DE TRANSPORTE?


Contrato por el cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por
determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas al destinatario. Es consensual.

366. QUÉ ES EL TRANSPORTE DE PERSONAS?


Por el cual el pasajero está obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad impuestas por el
transportador y por los reglamentos oficiales y a cumplir los reglamentos de la empresa siempre que estén exhibidos al
usuario.

367. QUÉ ES EL TRANSPORTE DE COSAS?


En el que interviene el transportador (conduce, recibe y entrega), el remitente (el que entrega la cosa para la conducción en
las condiciones, lugar y tiempo convenidos, el que paga el flete) y el destinatario si éste último acepta el contrato.

368. QUÉ ES EL MANDATO COMERCIAL?


Contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato
puede conllevar o no representación del mandante. El mandatario tiene derecho a la remuneración estipulada o la usual en
este género de actividades, o en defecto, la que se determine por medio de peritos.

369. QUÉ ES LA COMISIÓN?


Es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución
de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena.

370. QUÉ ES LA AGENCIA COMERCIAL?


Contrato por el cual un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar
negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de
un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. Quien recibe el
encargo se denomina genéricamente agente.

Salvo pacto en contrario, la agencia comercial es exclusiva, en el sentido de que el empresario no puedes ervirse de varios
agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos, igualmente se predica del agente.

371. QUÉ ES LA PREPOSICIÓN?


Es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo
de la actividad del mismo. En este caso el mandatario se llama factor. Los factores deben obrar siempre en nombre de sus
mandantes expresando en los documentos que suscriban que lo hacen “por poder”.

372. QUÉ ES EL CONCORDATO?:


Cuando un comerciante tiene que cesar en sus pagos por no poder hacer frente a sus obligaciones pidiendo al
Superintendente de sociedades que convoque a sus acreedores, para informarles de su situación y proponerles un acuerdo
respecto a la cantidad y plazos de pago. El arreglo a que se llegue con ellos se denomina concordato.

Este concordato se puede pedir si el deudor reúne los siguientes requisitos:


 No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa ni a otro especial.
 Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.
 Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la contabilidad de sus negocios y de cualquier
otra formalidad que le señale la ley.

373. QUÉ ES LA COMPETENCIA DESLEAL?:

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Cuando un comerciante no ejerce la libre y leal competencia económica, cuando no respetan en todas sus actuaciones el
principio de la buena fe comercial.

374. CUÁLES SON LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL?:


 Actos de desviación de la clientela.
 Actos de desorganización.
 Actos de confusión.
 Actos de engaño.
 Actos de descrédito.
 Actos de comparación.
 Actos de imitación.
 Explotación de la reputación ajena.
 Violación de secretos.
 Inducción a la ruptura contractual.
 Violación de normas.
 Pactos desleales de exclusividad.

375. CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE SURGEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL?:


 Acción declarativa y de condena.
 Acción preventiva o de prohibición.

 COMERCIAL TITULOS VALORES

376. QUÉ SON LOS TITULOS VALORES?


Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora.

377. CUÁNDO Y DÓNDE APARECIERON LOS TÍTULOS VALORES?


Aparecieron en la edad media, particularmente en Italia como producto del comercio y la utilidad que ofrecían a los
comerciantes al realizar sus transacciones.

378. EN COLOMBIA CUÁL ES EL ANTECEDENTE DEL C. de Co.?:


Lo constituye la Ley 46 de 1923, la cual se refería a instrumentos negociables, la cual tenía una influencia americana producto
de la misión Kemmerer.

Posteriormente el INTAL (Instituto para la integración de la América Latina), en 1965, encomendó al profesor Mexicano Raúl
Cervantes Ahumada la elaboración de una ley uniforme para América Latina. Reunidos los países latinoamericanos en
Buenos Aires, acordaron aprobar en libro cerrado (sin discusiones) el citado proyecto. Sin embargo Colombia aceptó el
proyecto pero le hizo algunas modificaciones y a través del Decreto 410 de 1971 fue el primero en adoptarlo como el Código
de Comercio.

379. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL TÍTULO VALOR?


 Documento: Es la prueba de una obligación porque expresa una cantidad y un D.

 Incorporación: Por cuanto el derecho subyacente que da origen al T.V. se confunde con el título mismo, por ello es
alma (derecho) y cuerpo (documento), conocido este principio como compenetración o inmanencia, por expresar la
conexión que existe entre el documento y el título.

 Legitimación: Dependiendo la forma en que circule el T.V., su titular estará legitimado para efectuar el cobro.

 Literalidad: Lo que se señale en el T.V., será lo que compromete al suscriptor o al girador o a los que entren a
negociarlo.

 Autonomía: Las relaciones que surgen entre las diferentes partes que suscriben un T.V. son autónomas, de tal suerte
que las excepciones de uno no pueden servir de apoyo al otro, a menos que éstas sean de carácter real (consten
en el título).

380. QUÉ ES UN TITULO VALOR COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO?


Porque el título constituye un derecho distinto de aquel en que se basa la relación fundamental.

381. POR QUÉ EL TÍTULO VALOR ES UN DOCUMENTO DISPOSITIVO?


Porque lo consignado en el T.V., se requiere para que el título tenga existencia o demostración, así, quien endosa un T.V.,
dispone de sus derechos.

382. DESARROLLE EL PRINCIPIO DE INCORPORACIÓN:


 Incorporar es tomar cuerpo, materializarse, en este caso, el Derecho que es una cosa incorporal se materializa cuando
se consigna en el título, por ello se dice que el derecho se confunde con el título mismo.

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 Para ejercer el derecho consagrado en el título es necesario presentarlo.


 Al momento de pagar el título debe ser entregado, debiendo el deudor destruirlo y si hace pagos parciales debe
consignarlos en el documento mismo.
 La entrega es la sola forma de transmitir los derechos consagrados en el título, por ello se hace necesario el endoso y
la entrega para legitimar al endosatario en el ejercicio de esos derechos
 El T.V., como bien mueble es objeto de la acción reivindicatoria, y si él representa mercancías deberá reivindicarse éstas.
 Cuando el T.V. representa mercancías y éstas son objeto de embargo y secuestro, la medida cautelar debe versar sobre
el documento y lo que éste representa.
 El endoso del T.V. xa que sea válido se hace en el documento o en hoja adherida a él.
 El derecho de prenda se hace con desplazamiento del bien (documento) donde consta y ese derecho se puede destruir,
perder o extraviar en la medida que eso suceda con el documento.
 El embargo de acciones en S.A. o en S.C.A. se comunica al administrador, gerente o liquidador de la sociedad para que
dentro de los 3 días de cuenta al juzgado so pena de multa de 2 a 5 SMMLV. Tal medida se perfecciona con el secuestro
pudiendo el secuestre iniciar las acciones para hacer efectivo el secuestro de dividendos que puedan producir tales
acciones. (implica derechos accesorios).
 El título es la base para intentar las acciones propias de éste, que se conocen como acciones cambiarias, las cuales son
distintas de las acciones que se originan en el negocio subyacente.

383. CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS EN CONTRA SOBRE EL VALOR DE LAS FOTOCOPIAS SEGÚN EL
PRINCIPIO DE INCORPORACIÓN?
No puede aceptarse que una fotocopia supla el valor probatorio del original
 Si se acepta una fotocopia como medio que supla su original se estaría reconociendo tantos derechos como fotocopias
se presenten por el acreedor, por ello, si se pierde el original se debe concurrir al proceso verbal para la reposición del
título.
 De la definición del Art. 619 se establece la necesidad de presentar el título para ejercer el derecho en él incorporado.
 El T.V. es un bien mueble que tiene su propia identidad, en consecuencia, darle el mismo valor a las fotocopias es
desconocerle esa identidad, la cual nace en el momento mismo de su creación.
 El T.V. tiene un carácter constitutivo y dispositivo que solo se predica del original.
 Los T.V. son un medio de prueba Ad sustanciam actus, es decir que el derecho se prueba únicamente con el original.
“La fotocopia, como elemento probatorio puede servir, pero no como elemento para ejercer el derecho propio de los T.V.
La copia puede servir para la reposición o para demostrar que se celebró un contrato, pero no para ejercer el derecho”
(Sent. 23 Oct. 1979 CSJ).

384. DESARROLLE EL PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN:


Es la posibilidad que tiene el tenedor de ejercitar el derecho aun cuando él no sea el titular jurídico de ese derecho.
 Cuando se habla de legitimación nos referimos a la facultad que tiene el titular del derecho para ejercerlo.
 El tenedor legítimo es quien posee el título.
 El deudor de un T.V. debe tener en cuenta la ley de su circulación, ya que si es un T.V. a la orden, debe mirar la cadena
de endosos para ver quien es la persona legitimada.
 Cuando una persona suscribe un T.V. y no se infiere del documento en qué condiciones lo suscribió, la ley lo considera
como avalista (garantía accesoria).
 La legitimación puede ser activa o pasiva.

385. DESARROLLE EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD:


 Responde a un concepto eminentemente objetivo. Los derechos que se pueden ejercer son aquellos que aparecen en
el título.
 Si se dejan espacios en blanco el tenedor los puede llenar, antes de ejercer los derechos que representa, con base en
las indicaciones que el creador le haya dado.
 Si la cantidad numérica es diferente a la cantidad en letras prevalece la cantidad expresada en letras.
 No es un principio absoluto sino relativo, ya que se puede controvertir lo expresado literalmente en el documento.

386. DESARROLLE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA:


Nadie puede transferir más derechos de los que posee.
 La autonomía significa una absoluta independencia en las relaciones jurídicas que surgen cuando el título es transferido.
 La posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias, generadas por
el proceso de circulación de un T.V., son independientes entre sí.
 Existe autonomía activa (concepto de T.V.) y pasiva (todo suscriptor se obliga autónomamente y las circunstancias que
invaliden la obligación de alguno o algunos signatarios no afectan las obligaciones de los demás).

387. QUÉ ES LA ADQUISICIÓN NON DOMINIO?:


“A nom domino” el tenedor se hace dueño a pesar de que el que lo transfiere no lo sea.

388. QUÉ ES LA DELEGACIÓN PASIVA EN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA?:


Cuando una persona (X), asume la obligación que (Y) tiene con (Z), ya que a su vez (X) está obligado para con (Y).

389. QUÉ ES LA CIRCULACIÓN?:

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 No es un principio.
 Para la circulación se requiere la creación, la emisión y la circulación propiamente dicha.
 La entrega con la intención de hacerlo negociable se presume.
 Esta facultad compete solo al creador del título.
 Cuando es al portador, se legitima quien lo recibe.
 Cuando es a la orden, señalar un nombre, suscribirlo y entregarlo.
 Cuando es nominativo, además del endoso y la entrega se requiere la inscripción.

390. CUAL ES LA CLASIFICACIÓN DE LOS TITULOS VALORES ATENDIENDO AL DERECHO EN ELLOS


INCORPORADO?
Según el Art. 619, pueden ser:
 De contenido crediticio: (Letra, pagaré, bono de prenda, facturas cambiarias y los cheques). Se incorpora el derecho a
reclamar una suma determinada de dinero. El crédito implica una prestación dineraria exigible en el futuro.
 Corporativos o de participación: (Acciones). No está regulado en el título III, sino en la regulación de la sociedad anónima.
Da derecho al tenedor legitimado a intervenir en la gestión de la sociedad participando en las deliberaciones y decisiones
de la asamblea general de accionistas, participar de las utilidades y en los bienes en caso de disolución de la sociedad.
 De tradición o Representativos de mercancías: (Certificado de depósito, la carta de porte y el conocimiento de embarque).
En los que se incorpora el derecho a reclamar una mercadería determinada.

391. CUÁLES SON LAS CLASES DE TÍTULOS DE ACUERDO A LA LEY DE SU CIRCULACIÓN?:


 Al Portador: (Letra, cheque). Basta la sola detentación material del título para que proceda la legitimación activa y pasiva.
 A la orden: (Letra). Aquellos expedidos a favor de una persona determinada o a su orden. La transferencia tiene lugar
con la firma y la entrega a favor de persona determinada, por tanto, el deudor está obligado a verificar la cadena de
endosos ininterrumpida con el objeto de verificar la legitimidad de quien se presenta a exigir el pago.
 Nominativos: (Acciones, certificado de deposito, bono de prenda). El título circula a la orden pero adicionalmente se
requiere la inscripción del nuevo titular del derecho en el libro de registro que lleva el creador, mientras no se registre tal
inscripción el endosatario solo puede dirigir sus acciones contra los demás endosantes y cuando se inscriba tendrá
acción contra el creador. Si el creador se niega a inscribirlo, el endosatario a través de un proceso puede lograr que se
efectúe ésta. Características:
o Una posesión formal: Detentación material del título.
o Identificación del endosante y endosatario: En el mismo documento e en el libro de registro del creador.
o Cadena ininterrumpida de endosos: Ya que el título circula a la orden.
o Inscripción: Del endosatario en el libro de registro del creador.

392. CUÁLES SON LOS REQUISITOS COMUNES DE LOS TÍTULOS VALORES?:


 La mención del derecho que en el título se incorpora: Debe constar siempre por escrito en un documento.

 La firma de quien lo crea: Puede ser la autógrafa o sustituirse por un signo o contraseña, la cual puede ser
mecánicamente impuesta.

393. CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE SUPLE LA LEY EN CASO DE QUE SE OMITAN?:
 El lugar de cumplimiento: Si éste no se menciona lo será el del domicilio del creador del título; si tuviere varios, el
tenedor lo elige o elegir entre los que se señalen. Si el título es representativo de mercancías, puede también
ejercerse la acción en el lugar en que éstas deban ser entregadas.
 La fecha y lugar de creación: Si no se mencionan se tienen como tales la fecha y el lugar de su entrega.

394. QUÉ ES LA DACIÓN EN PAGO?:


Es una forma de extinguir obligaciones que tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que tiene elementos de la novación, de la
compraventa y del pago. De novación porque se cambia una obligación por otra; de la compraventa porque se genera una
obligación de dar y elementos propios del pago por sus consecuencias liberatorias para el deudor ya que el título es
descargado.

395. CUÁL ES LA CONTRADICCIÓN QUE SE PRESENTA ENTRE LOS Arts. 643 Y 882 DEL C. de Co.?:
 Art. 643. Subsistencia de la relación causal. La emisión o transferencia de un T.V., de contenido crediticio no
producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco intención en contrario de las partes, extinción de la relación que
dio lugar tal emisión o transferencia. La acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el Art. 882.
 Art. 882. Pago con títulos valores de contenido crediticio. La entrega de cheques, letras, pagarés y demás T.V. de
contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de éstas sino se estipula otra cosa; pero llevará
implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de
cualquier manera...

Mientras el primer artículo dice que la relación causal no se extingue, el 2º dice que sí hay extinción, es decir, que el
Art. 643 dice que la entrega de un T.V. equivale al pago, mientras el Art. 882 dice que la entrega del título sí equivale
al pago, por tanto, dijo Guevara, mi catedrático, prevalece la norma posterior.

Sin embargo lo anterior, obsérvese que la contradicción es ostensible y no se salva por el hecho de que el mismo
Art. 882 diga que llevará implícita la condición resolutoria de pago, pues esta expresión antes de aclarar, crea más

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confusión en la situación; en efecto, ¿cómo podría decirse que hubo pago para luego decir que no lo hubo, cuando
éste se documenta en un T.V. con regulación propia?. Entendemos que lo lógico es que si la entrega de la letra se
tiene como pago, no puede existir luego la condición resolutoria por falta del mismo, pues éste ya se efectuó. Mucho
menos podría reclamarse el pago de la obligación original que ha quedado extinguida con la entrega del título. El
Art. 882 no solo crea tal contradicción sino que desvertebra el régimen de los títulos valores, tal como fue concebido
por los redactores del proyecto latinoamericano

396. SI UN TÍTULO VALOR NO ES PAGADO QUÉ OPCIONES TIENE EL ACREEDOR?:


Ejercer una de estas tres acciones, denominadas también extracambiarias, es decir, las que se ejercitan por fuera del juicio
ejecutivo cambiario:

 Acción causal: La que ejercita el tenedor del título que no ha podido iniciar la cambiaria por cualquier causa legal, o
porque la considera inútil, o porque la inició y fracasó.

 Acción de enriquecimiento sin causa: Cuando el acreedor hace efectivo el pago de la obligación originaria para evitar
que el deudor se enriquezca sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción, pero para ejercerla debe
devolver el instrumento o prestar caución, a criterio del juez, sino, deberá indemnizar al deudor por los perjuicios que
pueda ocasionarle la no devolución del título, es decir, para evitar un cobro doble. Prescribe esta acción en 1 año.

Así mismo, puede ejercer la siguiente acción:

 Acción cambiaria: La que corresponde al tenedor legitimado de un título valor para exigir su cobro judicial al obligado
u obligados, ante la imposibilidad de reclamar el pago extrajudicialmente. Esta se ejerce dentro del juicio ejecutivo o
dentro del juicio ordinario para hacer valer el negocio fundamental.

397. QUÉ ES LA REPOSICIÓN DE UN TÍTULO VALOR?:


Lo que se busca es rehacer un título. Consiste en la elaboración de un nuevo T.V. ya que el documento original está
deteriorado o parcialmente destruido, lo cual puede hacer imposible su circulación o que su función quede frustrada. Se hace
judicialmente en proceso verbal.
 El procedimiento de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad.
 Debe suponerse igualmente que el procedimiento de reposición se inicia cuando el título aún no está vencido,
caducado o prescrito.
 Si los obligados se niegan a firmar el nuevo título, después de probar esa calidad, el juez lo puede hacer por ellos,
ya que la ley lo autoriza. Lógicamente que el Art. 815 se refiere solo a la cancelación, pero debe entenderse aplicable
también a la reposición, ya que con la expedición de un nuevo título lo que se hace es reponerlo.

398. QUÉ ES LA CANCELACIÓN DE UN TÍTULO VALOR?:


Procedimiento por el cual se busca hacer anular los efectos cambiarios de un T.V. que se ha perdido de las manos del
tenedor (extravío) o que le ha sido hurtado o que está completamente destruido, con el fin de posibilitar el ejercicio de los
derechos inherentes al título, al tenedor privado del mismo.

 Tiene lugar cuando se trata de títulos nominativos o a la orden y no a los títulos al portador.
 Para pedir la reposición deben subsistir los datos necesarios para su identificación.
 Como consecuencia de la cancelación se solicita la reposición del título.
 El procedimiento de cancelación interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad.
 Si los obligados se niegan a firmar el nuevo título, después de probar esa calidad, el juez lo puede hacer por ellos.
 Si pasan 10 días después de notificada la demanda y no hay oposición, el juez dicta sentencia decretando la
cancelación.
 El nuevo título vence 30 días después del vencimiento del título cancelado.

399. QUÉ ES LA REIVINDICACIÓN DE UN TÍTULO VALOR?:


Es una acción para recuperar lo que es propio, tras despojo ajeno o indebida posesión. Así, los T.V., como cosas muebles
pueden reivindicarse por disposición legal, siguiéndose el mismo procedimiento de la cancelación.
 Procede la reivindicación en los casos de extravío, hurto o algún otro medio de apropiación ilícita.
 Se dirige contra el tenedor que encontró o sustrajo o se apropió ilícitamente del título y contra cualquier otro tenedor
de mala fe del mismo.
 Es posible ejercerla respecto de cualquier título valor.

400. QUÉ ES LA SOLIDARIDAD Y QUÉ ORIGEN TIENE?:


Cuando dos o más personas suscriben un T.V., en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes o
avalistas, quedan obligados en iguales términos o condiciones.
 Puede tener origen legal o convencional.

401. QUÉ CLASES DE SOLIDARIDAD SE CONOCEN?:

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Activa y Pasiva en civil. Pero en materia de T.V. es presunta y la propiamente dicha.


 Activa: Siempre es convencional. Cualquiera de los acreedores puede en nombre del grupo demandar el pago de la
obligación, recibir el importe de ésta, constituir en mora al deudor e interrumpir los términos de prescripción en
beneficio del grupo.

 Pasiva: Es convencional o legal. Cualquiera de los deudores, o todos, están obligados a efectuar el pago, si lo hacen
se liberan de la deuda, pero si el que pagó fue uno de ellos se subroga en los derechos del acreedor para perseguir
el saldo de la deuda en la cuota que les corresponda.
o La constitución en mora de uno de los deudores hace incurrir en mora a los demás.
o La interrupción de la prescripción y la notificación hecha a uno, opera para todos.
o La cosa juzgada no tiene efectos sino entre aquellos que fueron parte en el proceso.
o Las excepciones personales solo pueden ser esgrimidas por el titular de éstas.
o Las excepciones reales pueden ser esgrimidas por cualquiera de los deudores.
o Si fallece un deudor solidario, la solidaridad no se extiende a sus herederos, solo se les es exigible la cuota
correspondiente pero no toda la deuda.
o La solidaridad persiste en cuanto al pago de la obligación in natura (obligación pactada) y el subrogado pecuniario
cuando se trata de cuerpo cierto, pero no así respecto de la indemnización de perjuicios, pues en este caso
responderán los culpables.

 Presunta: Facultad del último tenedor para dirigir la acción contra todos o cualquiera de los endosantes, es decir,
todos los que suscribieron el T.V. se presumen responsables.

 Solidaridad propiamente dicha: Tiene lugar en los casos en que el T.V. se suscribe en un mismo grado. Se aplica lo
señalado en la activa y pasiva. Los términos de prescripción corren conjuntamente.

402. A QUÉ HACE REFERENCIA LA CONSTRUCCIÓN GRAMATICAL O CLÁUSULA Y/O EN LA SOLIDARIDAD?:


 Activa: Bernardo Trujillo dice que la cláusula es anti-técnica ya que ofrece dudas, y considera que atenta contra los
requisitos de validez del T.V., cita a Cesar Vivante que dice: “si en los requisitos esenciales hay una ambigüedad
insuperable, por ejemplo, respecto del lugar del pago o la designación del tomador, la letra de cambio es nula, porque la
obligación pierde aquella fuerza que es esencial a su existencia”. Héctor Cámara: Toma a los beneficiarios de manera
alternativa otorgándole la titularidad a aquel que exhiba el título para exigir el pago.
Cuando es solo la cláusula (Y) la doctrina se inclina por considerar que la obligación solidaria es divisible, por cuanto esta
conjunción obliga a todos para el cobro, lo cual implica una renuncia a la solidaridad, es decir, que el deudor para poderse
liberar debe pagar a sus acreedores las cuotas que a cada uno de ellos le corresponda.
 Pasiva: Como la cláusula (y/o) faculta o no el compromiso del deudor, el aceptar o no la orden, nada repugna la inclusión
de tal cláusula. Cuando se enuncia (Y), se señala que debe perseguirse a todos y por tanto no se puede perseguir por
el todo a uno solo.
 En los casos que se señale únicamente (o), sea activa o pasiva, se reitera la solidaridad y uno u otro está facultado para
pagar o para recibir.
 Guevara: Cuando se señala (y/o) es una reiteración de la solidaridad. Cuando se señala (y) es una renuncia expresa a
la solidaridad.

403. QUÉ ES LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


La promovida por el tenedor del título para exigir su cobro judicial al obligado u obligados. Se ejercita dentro del juicio ejecutivo
o dentro del juicio ordinario para hacer valer el negocio fundamental.

Es aquella que surge cuando el T.V. vence y no es descargado por la persona obligada, o cuando no es aceptado dentro de
la oportunidad legal o antes del vencimiento del Título Valor.

Es la que corresponde al legitimado para demandar su cobro del obligado

404. CUÁNDO TIENE LUGAR LA ACCIÓN CAMBIARIA, O CUÁNDO SE EJRCITA?:


Se ejercitará:
 En caso de falta de aceptación o aceptación parcial.: Se predica de títulos a base de orden como la letra (donde
actúan 3 sujetos, no en aquellas donde girador y girado se confunden) y el cheque certificado, ya que el Banco
asume obligación cambiaria, tiene que certificar la existencia de fondos en la respectiva cuenta (los demás cheques
no), se exceptúa el pagaré (en él no hay aceptación).
 En caso de falta de pago o de pago parcial: Una vez sea exigible la obligación debe ser presentado el título para que
sea descargado, pero si ocurre esta causal se ejercita la acción cambiaria dentro del juicio ejecutivo. Se exceptúa el
bono de prenda por tener regulación especial (Art. 794).
 Cuando el girado o el aceptante sean declarados en liquidación obligatoria o en estado de liquidación o se les abra
concurso de acreedores o situación semejante: así mismo cuando sea notoria la insolvencia del deudor, pidiéndose
que se declare la extinción anticipada del plazo.

405. CUÁLES SON LOS TIPOS O DENOMINACIONES DE LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


La acción cambiaria Directa y la de regreso.

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406. QUIÉN ES EL SUJETO PASIVO DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS?:


 Directa: El girado y aceptante de la orden de una promesa (pagaré) y avalistas de cualquiera de éstos. (B,C), (A).
 Regreso: Los demás obligados, endosantes, giradores o libradores y los avalistas de uno cualquiera de estos.
(A,D,E), (C,D).

B – C (Avalista)

Letra Directa Pagaré


A B

A D, E, F. Directa C Regreso

Regreso D

407. QUIÉNES SON LOS TITULARES DE LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


 Directa: Último tenedor, el endosante que ha pagado, cualquiera de los avalistas que realizó el pago.
 Regreso: Último tenedor, endosantes y avalistas que han pagado, es decir, todos los que estén después del que ha
pagado.

408. CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


Son diferentes dependiendo de la acción:
 3 años de prescripción respecto del principal obligado, es decir, en la directa.
 1 año de prescripción respecto de las obligaciones de regreso. (último tenedor).
 6 meses de prescripción respecto de aquel que ha cancelado el T.V. (del obligado de regreso contra los d emás
obligados anteriores)

Nota:La acción cambiaria Directa es susceptible de los términos de prescripción, es decir, no está sujeta a los términos
de caducidad.
La de regreso es susceptible de los términos de prescripción y caducidad.

OJO: En el cheque no se determina A.C. Directa o de regreso, solo se habla de acción cambiaria. (Arts. 729 y 730).

409. CUÁLES SON LAS PRETENSIONES EN LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


El último tenedor del título valor puede demandar lo siguiente:
 El valor del título en su totalidad o en la parte no aceptada o no pagada.
 Los intereses de plazo y mora.
 Costas y gastos de cobranza.
 Prima y gastos de transferencia de una plaza a otra.

El obligado de regreso que satisface la obligación:


 Todo lo que haya pagado, menos las ostas.
 Intereses moratorios sobre el capital desde la fecha en que pagó.

410. QUÉ ES LA CADUCIDAD?:


Fenómeno en donde además del transcurso del tiempo se requiere la ocurrencia de situaciones de ley. Con esta se pierde
el ejercicio de una acción. Así, en el cheque la caducidad obra a favor del librador y sus avalistas, en los demás T.V. a favor
de los endosantes y avalistas (es decir cuando la A.C. es de regreso). Es una situación que se predica en contra del último
tenedor que intente la acción cambiaria de regreso.

411. CUÁLES SON LAS CAUSALES DE LA CADUCIDAD?:


Se presentan solo en la A.C. de regreso:
 Por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago, y
 Por no haber levantado el protesto conforme a la ley.

412. QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN?:


Fenómeno jurídico donde solo se requiere el transcurso del tiempo. Con esta se extingue el derecho.

413. CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS TITULOS VALORES?:


Estos términos son diferentes dependiendo del tipo de acción y de la naturaleza jurídica de los obligados.

Prescripciones especiales:
 6 meses para el cheque en general.
 10 años contra el que expida cheques de viajero.
 5 años contra el corresponsal que ponga en circulación el cheque de viajero.
 4 años para los bonos de prenda.

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Prescripciones Generales:
 3 años respecto del principal obligado o sus avalista: aceptante, girado, otorgante, el término corre desde la fecha
de vencimiento del T.V. y se predica este término de la acción cambiaria directa que podrá ejercitar el último tenedor
o el endosante que pagó la obligación en vía de regreso.

Acción Cambiaria Directa

B (Ppal Obligado)
C (Avalista)

Pagaré
3 años A B

A D (Beneficiario)
(Girador) E (Endosante)
F (Endosante)
G (Último tenedor)

 1 año respecto del girador, endosantes, beneficiarios o los avalistas de cualquiera de estos, término que corre a
partir del protesto cuando tal diligencia es necesaria, y cundo no lo es, corre desde la fecha de vencimiento o desde
la fecha de conclusión para el pago (Ej. Art. 692). Este término se predica de la acción cambiaria de regreso.

Acción Cambiaria de Regreso

B (Ppal Obligado)
C (Avalista)

A D (Beneficiario)
(Girador) E (Endosante)
1 año F (Endosante) 1 año
G (Último tenedor)

 6 meses a favor de los anteriores endosantes y en contra del obligado de regreso que ha pagado el importe del título.
Se cuenta de dos maneras:
o Cuando el pago es voluntario: desde la fecha en que se realizó el pago.
o Si el obligado de regreso no pagó voluntariamente y en su contra se adelanta un proceso ejecutivo el término corre
desde la fecha en que le notifiquen el mandamiento de pago, en consecuencia deberá pagar para que pueda repetir
lo pagado, respecto de los anteriores endosantes (Art. 791).

A C
D 6 meses
6 meses E
F (E, pagó a F, voluntariamente)

414. CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN?:


 En cuanto al transcurso del tiempo:
Caducidad: Transcurso del tiempo y ocurrencia de ciertos hechos.
Prescripción: Solo el transcurso del tiempo.

 A favor de quien se predica:


Caducidad: Solo a favor de los obligados de regreso y respecto de una acción de regreso. En cheques opera a favor
de cualquier obligado.
Prescripción: A favor de cualquier obligado.

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 En cuanto a la interrupción:
Caducidad: No se interrumpe.
Prescripción: Se interrumpe naturalmente (manifestación espontánea del deudor) y civilmente ( Demanda con
requisitos del Art. 90 CPC).

 En cuanto al hecho que debe ser alegado:


Caducidad: Puede ser declarada de oficio.
Prescripción: Requiere ser alegada expresamente.

 En cuanto a su naturaleza:
Caducidad: Es de naturaleza procesal.
Prescripción: Es de naturaleza sustancial.

415. CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN CAMBIARIA?:


 No haber sido el demandado quien suscribió el título valor:
o Si el creador omitió su firma habrá nulidad absoluta del T.V.
o Homonimia.
o Falsedad de la firma.
o Vicios del consentimiento.
o Hipnosis.

 La incapacidad del demandado al suscribir el título valor:


o Capacidad de ejercicio: >18 años.
o La ley presume la capacidad.
o Incapaces: Absolutos y relativos. Sin embargo, el tenedor no pierde su acción, es decir, solo en el caso de
incapacidad del aceptante perderá la simple acción directa, quedándole o la acción de regreso o la directa cuando
sean varios los aceptantes

 Falta de representación o poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado:
o Una persona puede vincularse cambiariamente por su representante(Art.640)
o Si apenas se dice que se está actuando en representación de otra persona sin la respectiva acreditación, el supuesto
representante se obligará personalmente a no ser que por un uso comercial reiterado él haya sido aceptado como
representante del obligado (Art. 640-642).
o Si el representante excede las facultades responde por el exceso y el obligado hasta donde lo facultó.
o En síntesis, las siguientes son las situaciones en que no se puede proponer esta excepción:
 Cuando existe un T.V. firmado por una persona que dice actuar en representación del obligado y exhibe el
poder general o especial por escrito.
 Cuando existe un T.V. suscrito por una persona que dice actuar en representación de otra, sin serlo realmente,
pero que actúa en tal forma continua y reiteradamente, sin objeciones por parte del presunto representado.
 Cuando existe un T.V. firmado por el representante legal de una sociedad o por el factor de un establecimiento
de comercio, en representación de la sociedad del respectivo establecimiento.
o Si definitivamente el firmante no es el representante, se vincula personalmente pero debe averiguarse en qué calidad.
Así, si firmó como endosante o como aceptante se le atribuye el vínculo de avalista, pero si aparece como girador,
se le vincula en tal carácter.

 Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título valor debe contener y que la ley no supla expresamente:
o Viene del principio de la literalidad.
o Se refiere a los requisitos del título y no a los necesarios para hacerlo efectivo.

 Alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración:
o El obligado aceptante de un T.V., al aceptarlo quiere obligarse por la suma y en los términos señalados en el texto
del título y solo en ellos. Por consiguiente, si aquellos se varían merced a la alteración del texto del título, la ley le
permite oponer esta excepción contra cualquiera que pretenda hacer efectivo el título así alterado, pero el obligado
cambiario no se libera totalmente, ya que de ser liberado sería una injusticia contra el tenedor que no ha sido parte
en la alteración.
o Por lo anterior es que la ley dice que en caso de alteración del texto del título los signatarios anteriores se obligan
conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Y, se presume que la suscripción ocurrió antes de
la alteración.

 Las relativas a la no negociabilidad del título:


o El título puede ser emitido “no a la orden” o “no negociable”, pero, no es que la letra no pueda ser transferida, sí
puede serlo, pero quien la reciba lo único que adquiere es un crédito a hacerse efectivo por la vía ordinaria, con la
secuela que el título pierde el carácter autónomo.
o En otras palabras, si no existe dicha cláusula se puede hacer valer cambiariamente el título por cualquier tenedor
legitimado para ello. Pero, cuando se expresa dicha cláusula, surgen los efectos de mera cesión.

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o La cláusula de no negociabilidad no está expresamente regulada para la letra de cambio, pero puede ser deducida
del Art. 651. En cambio en el Art. 716 se dice que el cheque expedido o endosado a favor del banco librado no es
negociable, salvo que en él se indique lo contrario. Así mismo del 715.
o Es una posibilidad del suscriptor del título únicamente.

 Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título:
o Deben constar en el título mismo y no en documento separado.
o La quita es un convenio por medio del cual se reduce o condona parte de la obligación cambiaria, por ello, cualquier
pacto de esta naturaleza debe constar en el mismo título si se quiere hacer valer cambiariamente, esto es, si se
pretende proponer como excepción.
o El obligado no puede hacer valer este pacto si no aparece dentro del título contra un tercero tenedor que lo cobra,
mientras que si contra quien le otorgó la quita respectiva. (primera parte).
o Abonos (segunda parte).

 Las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe
hecho en los términos de este título:
o El Art. 696 autoriza a cualquier obligado en una letra de cambio a depositar el valor de la misma cuando ella no es
presentada para el pago dentro del plazo que señala el Art. 691 (el día de su vencimiento o dentro de los 8 días
comunes siguientes). (segunda parte).
o Esta excepción también remite a las normas civiles sobre el pago por consignación para extinguir su obligación (Art.
1656 CC), pero en la práctica no se podría utilizar este pago por consignación ya que difícilmente se sabría quien es
el tenedor del título. (primera parte).

 Las que se funden en la cancelación judicial del título o en orden judicial de suspender su pago, proferida como se
prevé en éste título:
o Cuando una persona a obtenido a su favor una sentencia judicial de cancelación del título perdido o sustraído, el
obligado cambiario no puede pagar con base en dicho título y por tanto puede, si es demandado por el tenedor del
título cancelado, proponer esta excepción. (primera parte).
o Igualmente, si el procedimiento de cancelación está en curso y ordenada la suspensión de las obligaciones
cambiarias, los obligados deben abstenerse de pagar el importe del título a quien lo presente al cobro, proponiendo
esta excepción (segunda parte).

 Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción:
o Sencillamente la pueden proponer quienes fueron favorecidos con la caducidad o la prescripción (primera parte).
o En lo demás se incluyen las excepciones previas del Art. 97 CPC que se puedan proponer en el juicio ejecutivo
cambiario, por ejemplo, falta de jurisdicción y competencia del juez, inepta demanda o trámite inadecuado. También
la falta de protesto, la falta de legitimación, etc. (segunda parte).

 Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin la intención de hacerlo negociable, contra quien
sea tenedor de buena fe:
o según el Art. 625, toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en el título y de su entrega con
la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Si ocurre lo contrario, es decir, cuando el título
no es entregado o se entrega sin la intención de hacerlo negociable, como cuando el título es entregado por el
tenedor a un amigo para que se lo guarde, surge esta excepción.
o Estas excepciones se proponen contra el principal obligado, o por cualquier obligado contra aquél a quien él le
“transfirió”. Pero aquellos obligados que no estuvieron en relación directa con el tenedor del título no pueden proponer
dichas excepciones, a menos que el tenedor sea de mala fe.

 Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que
haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta
de culpa:
o La letra es un título abstracto, por lo cual, en ningún momento se puede discutir o siquiera considerar el negocio
subyacente que le dio origen a la creación o emisión o transferencia de la letra. Pero esa abstracción no es absoluta
sino en la medida en que se beneficia la circulación de los títulos valores. De ahí que cuando la letra no ha empezado
a circular (cuando está todavía en manos del tenedor original, o sea, quien ocupa el lugar de acreedor en el negocio
subyacente, a quien se le ha firmado la letra), esa protección no se justifica son el pretexto de proteger al tenedor
original.
o Tampoco se puede proteger una circulación viciada (cuando los tenedores actúan de mala fe o con culpa), los
tenedores no pueden ampararse en la abstracción para hacer efectivo el título cuando ellos son parte de un fraude.
o Por lo anterior es que se permite proponer esta excepción contra tomador inmediato y contra aquellos considerados
de mala fe o buena fe pero con culpa.

 Las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor:


o Contrato no cumplido.
o Compensación.
o Confusión.
o Error.

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o Fuerza.
o Dolo, etc.

416. QUÉ ES LA LETRA DE CAMBIO?:


Es un T.V., Es una orden escrita dada por una persona (girador o librador) a otra (girado o librado) de pagar una suma
determinada de dinero en un tiempo futuro a un tercero (tomador o beneficiario) o quien éste designe o al portador. Dicha
orden firmada por el librador debe ser incondicional.

417. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LETRA?:


 Es un título formal: La ley ha supeditado su existencia a una forma escrita.

 De carácter literal: Su vida se regula por el tenor de lo expresado en el documento.

 Es Autónomo: Confiere a su tenedor de buena fe un derecho propio y originario, no supeditado a las relaciones existentes
entre los poseedores anteriores y el deudor cambiario.

 Es necesario: Por cuanto debe exhibirse para ejercer los derechos principales y accesorios que en él aparecen.

 Es Abstracto: Porque está desligado del negocio subyacente.

418. EN LA LETRA DE CAMBIO SE DEBE DISTINGUIR ENTRE LA CREACIÓN Y LA EMISIÓN DE LA MISMA, HÁGALO:
Por la creación la letra empieza su existencia como título valor, eso ocurre cuando es redactada y firmada por el girador. Por
la emisión, es decir cuando el título es transmitido por el girador al tomador original, es cuando aparecen sus efectos jurídicos.

419. CUÁLES SON LOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE LA LETRA?:


 La mención del derecho que en ella se incorpora: Hace referencia a la denominación del título, si es una letra de cambio
o un pagaré, etc. Debe especificarse en el título su nombre, para advertir al deudor de la clase de responsabilidad que
asume al estampar su firma.
 La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero: Se debe determinar exactamente la cantidad de dinero
a pagar, en consecuencia esa cantidad debe ser expresada en letras y números. De esta manera se busca que los
futuros tenedores sepan que el girado-aceptante determine qué cantidad exacta de la obligación cambiaria afecta a su
patrimonio. Cosa diferente es que es que al momento que la letra sea exigible se quiera recibir cosas distintas a dinero.
Así mismo se deben estipular los intereses o una tasa de cambio fija o corriente siempre que no se incurra en usura.
 El nombre del girado: El girado debe determinarse con toda precisión, de suerte que sea posible su identificación. El
girado puede ser una persona natural o jurídica o pueden ser varios, señalados alternativamente en forma sucesiva o
conjuntamente.
 La forma de vencimiento: Esta es de vital importancia, pues marca la fecha en la cual el tenedor puede exigir el importe
del título. Además sirve de comienzo al término de prescripción (Art. 789, 3 años), para determinar desde qué momento
un endoso produce efectos cambiarios o los de una simple cesión (Art. 660), y para saber cuando surte efectos el protesto
de acuerdo con la ley comercial (Art. 679 y 703).

El vencimiento debe ser posible. De allí que sea inexistente como tal una letra con fecha de vencimiento anterior a la de
su creación.
 La indicación de ser pagadera a la orden o al portador: La letra al portador tiene el peligro de reemplazar a la moneda
lo que conllevaría riesgos y peligros en la economía. Sin embargo, las letras no son títulos de circulación masiva ni tiene
las mismas funciones de la moneda. El hecho es que la legislación colombiana las admite a pesar que en la práctica no
se giren de este modo. Por último, el tomador de la letra puede ser uno o varias personas, actuando conjuntamente, a
menos que se diga lo contrario, pues no hay solidaridad activa.
 Fecha y lugar de creación: La fecha de creación es básica para determinar los plazos de vencimiento cuando éstos se
deben contar a partir de la creación. El lugar de creación es importante, pues si no se menciona, se tiene por tal, el
domicilio del creador del título para el ejercicio de los derechos cambiarios. En caso de faltar la fecha y el lugar de
creación, la ley considera como tales la fecha y el lugar de su entrega o emisión.
 Lugar de cumplimiento o pago: Este determina en dónde se puede hacer efectivo el derecho que consta en el título. Si
éste no se señala la ley considera como tal el domicilio del creador del título. Si tiene varios domicilio se escoge entre
ellos, al igual que si se señalan varios lugares de cumplimiento.
 La firma del girador o librador: Se permite firmar mediante cualquier signo o contraseña que pueda ser mecánicamente
puesto. La ausencia de firma impide el surgimiento de cualquier título valor.
 Aceptación: Hasta tanto el girado no estampe su firma en señal de consentimiento a la orden que le ha dado el girador,
los efectos cambiarios del título son limitados, ya que sin la aceptación el beneficiario de la letra no tiene un obligado
directo de quien exigir el pago y solo le queda una acción de regreso, la cual es subsidiaria, es decir, en defecto del
primero.

420. QUÉ PARTES INTERVIENEN EN EL GIRO DE LA LETRA?:


El giro normal de la letra exige el concurso de tres personas diferentes llamadas partes: el girador, el girado y el tomador.

421. PUEDE SUCEDER QUE EL GIRADOR SEA A LA VEZ EL GIRADO O EL TOMADOR?:

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Sí, en la práctica es usual que el girador sea a la vez el girado o el tomador. Por ello dice el Art. 676 que la letra puede ser
girada a la orden o a cargo del mismo girador. Pero en caso de que el girador sea a lavez el girado, el girador queda obligado
como aceptante.

422. QUÉ ES LA LETRA EN BLANCO?:


Es la que está destinada a ser llenada en el futuro, aquella que es un simple papel no dotado todavía de los requisitos
esenciales de una letra de cambio, pero que llevando una firma prestada en forma cambiaria puede llegar a serlo.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA QUE EXISTA UNA LETRA EN BLANCO:


 La existencia de la expresión “Letra de cambio”, de la cual se asume la certeza de la obligación cambiaria que ha
querido asumir el obligado.
 Una firma con eficacia cambiaria. (girador, girado o endosante).

423. QUÉ ES LA LETRA INCOMPLETA?:


Aquella en la cual se han dejado involuntariamente espacios en blanco, pero aquellos espacios que no son suplidos por la
ley, porque de ser así la letra sería completa.

NOTA: En los dos casos anteriores, la ley autoriza a llenar esos espacios antes de ser presentada al cobro, pero de acuerdo
con las instrucciones recibidas para ello. Sin embargo, si se viola el pacto de completación y si el título es luego transmitido
a un tenedor de buena fe exenta de culpa, tal tenedor puede hacerlo valer como si hubiera sido llenado de acuerdo con las
respectivas instrucciones.

424. QUÉ TIEMPO TIENE EL TENEDOR PARA LLENAR UNA LETRA?:


El C. de Co., no establece un plazo dentro del cual la letra debe ser completada. La omisión es grave, ya que se mantiene
ligados en forma indefinida a una obligación demasiado gravosa a todas las personas que han puesto su firma en la letra.

425. OBRA COMO MANDATARIO QUIEN LLENA LA LETRA EN BLANCO?:


No, ya que no puede existir mandato donde existen intereses contrapuestos, además el tenedor de una letra la llena en virtud
de un derecho que la ley le otorga, derecho propio que puede subsistir después de la muerte del obligado cambiario, lo que
es inconcebible si se tratara de un mandato.

426. CUÁLES SON LAS FORMAS DE VENCIMIENTO DE LA LETRA?:


La letra de cambio puede ser girada:
 A la vista: Es cuando se estipula de éste modo en la letra. En este tipo de letra no existe plazo para exigir el cobro del
título, sino que éste es pagadero a voluntad del tenedor, quien al mostrarlo al girado puede exigirlo. Por su parte el girado
se limita a pagar sin que exista previa aceptación, es decir, se confunden el momento de la aceptación y el del pago. Si
el girado dice no pagar se inicia la acción ejecutiva, pero el girado no puede ser demandado directo, ya que no ha
aceptado. Pero puede existir una letra a la vista previamente aceptada por el girado, caso en el cual existe acción
cambiaria directa. En estos casos el girado se encuentra en una incertidumbre en cuanto a la fecha en la cual el tenedor
presentará el título para hacerlo exigible, pero la ley puso un límite para hacerlo exigible, el cual es de un año contado a
partir de la fecha que figure en el título, por tanto el obligado debe siempre disponer de fondos. Si no se hace en este
plazo se entiende que comienza a correr el término de prescripción cambiaria. Pero se debe preconstituir el medio de
prueba para señalar la fecha en que fue presentada para su pago.

 A un día cierto, sea determinado o no: Por ejemplo, páguese el día 30 de Marzo de 2003, o páguese dos días después
de la muerte de del padre. Como se ve, la ley es demasiado amplia al admitir estos dos tópicos, por lo que consideramos
que debería requerirse una fecha cierta y determinada, lo cual iría a favor del obligado y del tenedor de la letra, además
del cumplimiento de una obligación comercial depende el que se puedan cumplir otras esa el la naturaleza dinámica de
la actividad comercial.
 Con vencimientos ciertos y sucesivos: Se refiere a que una letra por cierta cantidad puede irse venciendo por una
determinada parte de la cantidad total, en diversas épocas. Supone un pago por cuotas en días ciertos y determinados.
 A un día cierto después de la fecha: Es la forma usual de pactar plazos en Colombia. Ejemplo: Páguese a tres meses
de la fecha. En esta situación el deudor sabe el día fijo en que se ha de pagar.
 A un día cierto después de la vista: Es necesario que el tenedor presente el título no para la aceptación sino para que a
partir de esa presentación (a partir de la vista) se empiece a contar el plazo de vencimiento. El plazo para presentarla a
la vista es de un año siguiente a su fecha (Art. 680), a menos que el girador amplíe dicho plazo o prohíba su presentación
antes de determinada época. Es decir que el girador puede modificar ese plazo de un año, igualmente cualquiera de los
obligados pero solo para reducirlo, consignándolo así en la letra.
427. CUÁLES SON LAS EXPRESIONES UTILIZADAS PARA FIJAR VENCIMIENTOS?:
En la letra se puede estipular:
 Para principios de mes: Debe entenderse para el 1º del mes correspondiente.
 Para mediados de mes: Debe entenderse para el 15 del mes correspondiente.
 Para fines de mes: Debe entenderse para el último día del mes correspondiente.
 Las expresiones “una semana”, “dos semanas”, “una quincena”, “medio mes”, se entenderán, no como una o dos
semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días comunes o solares, respectivamente.

428. DE QUÉ ES RESPONSABLE EL GIRADOR DE LA LETRA?:

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Es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tiene por no
escrita. Igualmente queda obligado conforme al tenor literal del título.

429. A QUÉ SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS D/a y D/p?:


Deben constar en la letra.
 D/a: Documentos contra aceptación.
 D/p: Documentos contra pago.

La inserción de estas cláusulas en la letra a la que se acompañen documentos, obligan al tenedor de la letra a no
entregar esos documentos sino mediante la aceptación o el pago de la misma.

430. QUÉ OTRAS CLÁUSULAS ESPECIALES EXISTEN EN LA LETRA?:


 Cláusula de Intereses: Ya sean de plazo y/o moratorios, los primeros tienen lugar entre la fecha de creación y el
vencimiento; los segundos, corresponden a una y media vez el bancario corriente.
 Cláusula de cambio: Se puede pactar que el pago de la letra se realice en moneda extranjera y se tiene en cuenta la
tasa de cambio al momento del pago, observándose la convertibilidad de la moneda extranjera con relación a la nacional,
o que si se estipuló el pago en moneda extranjera, el deudor posea una licencia para efectuar el pago en esa moneda.
(Dec. 444 de 1967, Arts. 248 a 250).
 Cláusula de exoneración de responsabilidad del girador: Se tiene por no escrita, por lo que será siempre responsable de
la aceptación y del pago.

431. QUÉ TIEMPO TIENE EL TENEDOR PARA PRESENTAR UNA LETRA PARA SU ACEPTACIÓN?:
Las letras pagaderas a día cierto después de la vista deben presentarse para su aceptación dentro del año que siga a su
fecha. A menos de modificación de esta fecha por parte del girador o de cualquier otro obligado.

432. CUÁL ES EL LUGAR DE PRESENTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE LA LETRA?:


En el lugar y la dirección designadas en la letra. A falta de lugar, se hace en el establecimiento o residencia del girado. Si
los lugares son varios se escoge en cualquiera de ellos.

433. CUÁLES SON LAS CLASES DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN?:


 Presentación Obligatoria: Cuando la letra es pagadera a día cierto después de la vista (1 año), ya que se marca el
momento a partir del cual se ha de contar el plazo de vencimiento del título, ya que si no se señala este término significaría
que hasta tanto no se acepte no se es obligado cambiario. El carácter obligatorio solo se configuran si se exige el protesto
para constatar la presentación hecha oportunamente.

 Presentación potestativa: Cuando la letra es girada a día cierto o a día cierto después de la fecha. Si no se exige protesto
cualquier presentación es potestativa. Si la presentación para la aceptación es potestativa y el tenedor quiere ejerc er
esta facultad, debe presentarse a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento, ya que si se deja cumplir la letra,
lo único que se debe hacer es reclamar su pago.

 Presentación innecesaria: Cuando la letra es pagadera a la vista, ya que la única presentación que se debe hacer es la
necesaria para el pago del título.

434. QUIÉN PAGA UNA LETRA SI SE SEÑALÓ UN DOMICILIO DIFERENTE AL DEL GIRADO?:
Al aceptar el girado, éste debe indicar el nombre de la persona que habrá de realizar el pago. Si no lo indica, se entiende
que el aceptante mismo queda obligado a realizar el pago en el lugar designado. (Art. 683). (Conc. Pregunta 180).

435. QUÉ ES LA ACEPTACIÓN EN LA LETRA DE CAMBIO?:


 Manifestación a través de la cual el girado manifiesta su conformidad con la orden recibida.
 Es un acto jurídico unilateral, ya que es la expresión de una sola parte, el girado.
 Es un acto cambiario porque solo se predica de los títulos valores.
 Es un acto de naturaleza abstracta por cuanto se sustrae de la relación subyacente, surgiendo así una obligación
distinta frente a cualquier tenedor.
 No es necesaria para la validez de la letra
 Es un acto escrito en la letra por la cual el aceptante se compromete a pagar una obligación cambiaria y se expresa
por medio de la palabra “acepto” u otra equivalente y la firma del girado. Basta la sola firma para que la letra se tenga
por aceptada. (Art. 685).

436. QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA ORDEN DE PAGO Y LA PROMESA DE PAGO?:


La orden de pago es la que da el girador al girado para que acepte, y la promesa de pago la asume el aceptante o girado,
apareciendo así el deudor principal.

437. QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA ACEPTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN?:


La presentación para la aceptación es el acto por el cual el tenedor exhibe la letra al girado para que documente su aceptación
en ella, además, esta presentación depende de la clase de letra girada, así esta presentación será obligatoria, potestativa o
innecesaria y la aceptación como tal es como quedo dicho en la respuesta a la pregunta anterior.

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438. CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA ACEPTACIÓN?:


Según el Art. 687:
 La aceptación debe ser incondicional, pero puede limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra. Es decir la
aceptación puede ser total o parcial.

439. PUEDE EXISTIR ACEPTACIÓN PARCIAL?:


Sí, pero de manera pura y simple ya que si se pone alguna condición se tiene por no aceptada. Sin embargo, obsérvese que
cuando la letra sea exigible no se podrá accionar sino por la parte aceptada, pero como se debe entregar la letra cuando se
realice el pago, ¿cómo se hará para cobrar la parte no aceptada?. Lo práctico es cobrar lo aceptado y anotar al reverso de
la letra el pago parcial y con el título iniciar la acción por el remanente y viceversa, cobra judicialmente y se pide desglose
del título para cobrarle al aceptante.

440. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN?:


 La aceptación convierte al aceptante en principal obligado.
 El aceptante queda obligado cambiariamente aun con el girador.
 El aceptante carece de acción cambiaria contra el girador.

441. QUIÉN PUEDE PRESENTAR LA LETRA PARA SU ACEPTACIÓN?:


El tenedor o un agente suyo y aún quien se la encontró o la sustrajo. Si la presenta quien no es su titular podemos decir que
él actúa en virtud de un mandato tácito o como agente oficioso.

442. QUÉ ES EL PAGO?:


El pago es la prestación de lo que se debe, en este caso, una suma de dinero.

443. CUÁL ES EL TÉRMINO EN QUE DEBE PRESENTARSE LA LETRA PARA SU PAGO?:


Debe presentarse el día de su vencimiento o dentro de los ocho (8) días comunes siguientes.

444. EXPLIQUE EL Art. 688 DEL C. de Co.:


Dice el Artículo: “Se considera rehusada la aceptación que el girado tache antes de devolver la letra al tenedor”. La
aceptación de la letra es irrevocable, de allí que una vez entregado el título al tenedor con la firma de aceptación, el aceptante
no puede volverse atrás y cancelar su firma solicitándole el título al tenedor. Pero si tiene el título, lo a firmado pero no lo ha
entregado, la ley permite tachar la firma, lo que significa negativa a la aceptación.

445. A QUIÉN DEBE HACERSE LA PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y EL LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN?:
La presentación debe hacerse a la persona designada en el título como girado o su representante. Si son varios los girados
se debe hacer a todos ellos. El lugar para la presentación debe ser el indicado en el título, si éste no se expresa debe hacerse
en el establecimiento o residencia del girado, a elección del tenedor, e igualmente si se indicaron varios lugares.

446. EL TENEDOR DE UNA LETRA PUEDE REHUSAR UN PAGO PARCIAL?:


Sí, pero en el evento en que no lo rehúse, el tenedor debe anotar este pago en el título y extender por separado el recibo
correspondiente, así las cosas, el título conserva su eficacia por la parte no pagada.

447. QUIÉN DEBE HACER LA PRESENTACIÓN PARA EL PAGO?:


Debe hacerla el tenedor legitimado para ejercer los derechos cambiarios. En este sentido puede hacerlo el propietario o
poseedor, el mandatario y aun el acreedor que la tenga en garantía de su crédito. El simple detentador no puede reclamar
el pago por carecer de la debida legitimación, ya que quien reclama debe estar legitimado por una serie ininterrumpida de
endosos.

448. PUEDE EL TENEDOR DE UNA LETRA SER OBLIGADO A RECIBIR EL PAGO ANTES DE SU VENCIMIENTO?:
No, ya que el cumplimiento de las obligaciones debe realizarse en los plazos señalados. Piénsese en las consecuencias que
un pago por adelantado puede tener en la relación fundamental. Supóngase que la letra se giró para cubrir el precio de una
mercancía que aun no ha recibido el comprador, pagar de este modo implicaría un grave riesgo para él. Sin embargo la ley
admite el pago por adelantado si el tenedor lo acepta, pero le impone al obligado que paga, la eventual responsabilidad de
la nulidad o irregularidad del pago (Art. 695), por ejemplo cuando el obligado paga el título a una persona que al momento
del vencimiento es incapaz o le paga a alguien que lo hurtó.

Con todo, la Corte Constitucional en sentencia C-252/98, declaró la constitucionalidad condicionada del Art. 694 del C. de
Co., en el sentido de que no se aplica a los créditos hipotecarios de vivienda a largo plazo. Cuando se trate de estas
obligaciones, a pesar de existir letra o pagaré, no puede impedirse el prepago ni ser sancionado el deudor por hacerlo.

449. DE QUIÉN DEBE EXIGIRSE EL PAGO DE LA LETRA?:


Al aceptante o a su avalista, a elección del tenedor, aunque también a un obligado de regreso, aunque este pida que primero
se le cobre al obligado directo. En caso de varios aceptantes puede exigírsele a cualquiera de ellos, pero el que paga no
puede accionar por el total contra cualquiera de los otros coaceptantes.

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450. QUÉ OBLIGACIÓN TIENE EL DEUDOR SI LA LETRA NO SE LE PRESENTA PARA SU PAGO DENTRO DE LOS
TÉRMINOS LEGALES?:
El obligado puede depositar el importe del título en un banco autorizado, a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de
dar aviso a éste. Este depósito produce los efectos de pago. (Art. 698).

451. CUÁLES SON LAS FORMAS ESPECIALES DE PAGO?:


El último tenedor del título así como el obligado en vía de regreso que lo haya pagado, pueden cobrar lo que en virtud del
mismo deban los demás signatarios, por cualquiera de estos medios:

 Girando a su cargo por el valor del título más los accesorios legales: Denominado resaca (no es utilizada en Colombia).
Es decir, cuando el tenedor del título extiende otra letra de cambio contra la persona que él escoja, dentro de los obligados
cambiarios, para el pago del valor de lo debido y los accesorios legales. La resaca debe girarse a la vista (ya que ella
pretende reemplazar a otra que ya está vencida y por tanto exigible inmediatamente), incluyendo el capital y todos los
accesorios, entre los cuales están los gastos de protesto cuando él fuere obligatorio y los intereses. Al ser girada debe
expresarse que es una letra de resaca, acompañada por la letra que sustituye, las constancias de los intereses y demás
gastos.

La resaca no debe confundirse con la renovación de letras, ya que esta última se expide para reemplazar otra anterior
ya vencida y que se destruye o anula, es decir, la vieja letra no se adhiere a la nueva.

 Cargando o pidiendo que abonen en cuenta el importe del título, más los accesorios legales: Esta forma solo es posible
cuando entre el tenedor y el obligado existen relaciones comerciales permanentes que posibiliten la presencia de saldos
a favor del obligado o una relación de crédito también permanente. De otra manera el acreedor no se desprendería
fácilmente del título. Es un procedimiento utilizado en la práctica bancaria en donde una letra o pagaré están vencidos
en poder del banco y el deudor tiene cuenta corriente en él, la institución en vez de cobrarle directamente, lo que hace
es debitar de su cuenta el importe del título, haciendo los asientos contables respectivos y retirando el dinero equivalente
al valor del título. Luego el banco le envía el título cancelado al cliente con la indicación que su cuenta ha sido debitada
con el importe de aquél. Esto lo hace el banco debidamente autorizado en una cláusula que aparece en el contrato de
préstamo que le dio origen al título valor. Igualmente lo autoriza el Art. 1385 del C. de Co. (Compensación de deudas).

452. DÓNDE DEBE HACERSE LA PRESENTACIÓN PARA EL PAGO?:


En el lugar señalado en la letra por el girador, pero no necesariamente debe ser en el domicilio del girado. Si esto ocurre, el
girado al aceptar la letra, debe indicar el nombre de la persona que ha de hacer el pago por él en dicho lugar. Esta persona,
si paga, lo hace como representante del aceptante. Se le ha denominado letra domiciliada a aquella que debe ser pagada
en un domicilio diferente al del aceptante. (Conc. Pregunta 162)

453. QUÉ ES EL PROTESTO Y EN QUÉ CASOS HAY LUGAR A LA CADUCIDAD POR FALTA DE ÉL?:
El protesto es una cláusula expresa que consigna el girador en el T.V., por lo cual debe ser agotado un procedimiento, ya
sea ante notario o en un banco.

Es un acto solemne que sirve para acreditar la falta de aceptación o de pago.

Es un acto excepcional por cuanto requiere de cláusula expresa que se inserte en el anverso de la letra.

Es un medio de prueba, por cuanto permite acreditar la falta de aceptación o de pago.

Es un acto que otorga seguridad al tenedor, por cuanto vincula tanto al girador como a los endosantes frente a las acciones
de regreso que tiene el último tenedor.

Casos de caducidad por falta de protesto:


 Cuando el protesto se practicó sin intervención del notario caducan las acciones de regreso.
 Cuando se cumplió en lugar diferente al del cumplimiento.
 Cuando se realiza por fuera de los plazos establecidos para su práctica.
o El protesto por falta de aceptación debe hacerse antes de la fecha de vencimiento.
o El protesto por falta de pago debe hacerse dentro de los 15 días comunes siguientes al del vencimiento.
Nota: Si una letra fue protestada por falta de aceptación, no es necesario protestarla por falta de pago.

454. CUÁNDO ES NECESARIO EL PROTESTO?:


Es necesario cuando el creador de la letra o algún tenedor inserte la cláusula “con protesto” en el anverso y con caracteres
visibles. Ello liga a todos los futuros tenedores del título y por tanto el protesto tiene que realizarse para conservar la acción
de regreso contra endosantes y girador.

455. QUE EFECTOS CONLLEVA OMITIR EL PROTESTO?:


Si el protesto no se realiza , la consecuencia es la caducidad de la acción cambiaria de regreso que beneficia a todos los
obligados de regreso, pero si el protesto no es obligatorio no hay caducidad.

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456. CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PROTESTO?:


Comprobar que el tenedor de la letra le ha presentado al girado para que acepte o al aceptante para que pague y que dicha
parte se ha negado a lo uno o a lo otro. También busca comprobar que su actuación en la reclamación del pago ha sido
oportuna.

457. EN QUÉ LUGAR SE REALIZA EL PROTESTO?:


En el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación o de ejercicio de los derechos consignados en el título.

458. QUÉ ES EL SEUDO PROTESTO?:


Denominado protesto ficto o protesto al viento. Tiene lugar cuando la persona contra quien haya de hacerse el protesto no
se encuentra presente o si se desconoce el lugar donde se encuentra esa persona. Pero en estos casos lo que no hay es
protesto, pues no existe requerimiento para el pago al girado.

459. QUIÉN DEBE HACER EL PROTESTO?:


Quien esté en poder de la letra y tenga legitimación. Será pues, todo endosatario, el tenedor ya sea en procuración o en
garantía.

460. CONTRA QUIÉN SE HACE EL PROTESTO?:


: Contra el obligado que no acepta o contra el aceptante (o su avalista) que no paga.

461. CUÁNDO DEBE HACERSE EL PROTESTO POR FALTA DE ACEPTACIÓN?:


Debe hacerse antes de la fecha de vencimiento del título. Así, si se trata de una letra pagadera a día cierto con presentación
obligatoria en determinado tiempo, debe comprobarse la oportunidad de esa presentación. Si se refiere al protesto por falta
de pago, debe hacerse dentro de los 15 días comunes siguientes al del vencimiento.

462. CUÁNDO DEBE HACERSE EL PROTESTO POR FALTA DE PAGO?:


Dentro de los 15 días comunes siguientes al del vencimiento.

463. QUE EFECTO TIENE EL PROTESTO POR FALTA DE ACEPTACIÓN?:


Si la letra fue protestada por falta de aceptación, el efecto es que no es necesario protestarla por falta de pago.

464. RESPECTO DE QUÉ LETRAS SOLO PROCEDE EL PROTESTO POR FALTA DE PAGO?:
Respecto de letras a la vista por falta de pago y respecto de las letras cuya presentación para la aceptación fuere potestativa.

465. CÓMO SE FORMALIZA EL PROTESTO?:


Una vez practicado el protesto, debe dejarse constancia del mismo en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella,
circunstancia que puede poner el propio tenedor, pero se exige que lleve la firma del notario con indicación de la fecha del
acta respectiva. Fuera de esa constancia el notario tiene que levantar un acta de lo actuado, la cual debe contener:
 La reproducción literal de todo cuanto conste en la letra.
 El requerimiento al girado o aceptante para que pague o acepte la letra, indicando si esa persona estuvo o no
presente.
 Los motivos de la negativa para la aceptación o pago.
 La firma de las personas con quien se extienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su
negativa.
 LA expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario que lo autorice.

466. QUÉ SUCEDE CON LAS LETRAS CON LA CLÁUSULA “SIN PROTESTO”?:
Simplemente acelera la circulación de los títulos valores facilitando, sin muchas cargas, el ejercicio de la acción de regreso.
La regla general es la no necesidad del protesto, por ello se ha venido reemplazando por un simple aviso a los signatarios
del título (girador, endosantes y avalistas) cuya dirección aparezca en el mismo, acerca del hecho de la negativa del girado
a la aceptación o del aceptante o su avalista al pago.

467. QUÉ ES EL AVISO DE RECHAZO?:


Consiste en dar aviso a todos los signatarios del mismo cuya dirección conste en él, dentro de los 5 días siguientes a la fecha
del protesto o a la presentación para la aceptación o el pago, que el título fue rehusado.

468. CUÁL ES LA SANCIÓN POR NO REALIZAR EL AVISO DE RECHAZO?:


Si se omite este aviso debe responderse hasta en una suma igual al importe del título, de los daños y perjuicios que se
puedan causar por esa negligencia.

469. QUÉ ES EL AVISO NOTARIAL?:


El que se da por el notario encargado de formular el protesto, procediendo dentro de los mismos 5 días anotados.

470. DIFERENCIE EL AVISO DE RECHAZO Y EL PROTESTO:

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El aviso se exige cuando existe la cláusula “con protesto”, referido ese aviso a la negativa al pago o aceptación y el protesto
mismo. La obligación de dar aviso se puede excusar con la cláusula “sin aviso”, es decir, los obligados de regreso pueden
renunciarla. El protesto es un acto auténtico y formal, en cambio el aviso carece de tales atributos.

471. EXISTE PROTESTO DE UNA LETRA POR CONDUCTO DE UN BANCO?:


Sí, en caso de que el protesto sea necesario. Se tiene como protesto la anotación que el banco haga sobre el cuerpo de la
letra acerca de la negativa a la aceptación o al pago. El caso se presenta cuando el banco actúa como agente fiduciario para
el cobro.

472. QUÉ ES EL ENDOSO?:


Es un negocio jurídico, formal, abstracto y real, que lo hace por escrito el tenedor de un título en el cuerpo del mismo,
generalmente al reverso, con el fin de transmitir su derecho en el título a un tercero.
 Negocio jurídico: Ya que de él se predica la capacidad, el consentimiento, causa y objeto lícitos.
 Formal: Requiere de una firma. Ya que la falta de firma lo hace inexistente.
 Abstracto: Porque constituye un negocio distinto de aquel o aquellos que lo precedieron. Es decir, surge una nueva
relación jurídica.
 Real: Ya que se requiere la entrega del título.

473. CUÁLES SON LAS CLASES DE ENDOSO?:


 Puro y simple: Toda condición o endoso parcial se tienen por no escritos.
 En blanco: Con la sola firma del endosante, sin indicar el nombre del endosatario, en este caso el tenedor debe llenar el
endoso en blanco antes de que presente el título para el cobro.
 Al portador: Produce los efectos del endoso en blanco.
 A la orden: Requiere el señalamiento de la persona a quien se le entrega el T.V. y la firma del endosante.

474. CUÁLES SON LAS MODALIDADES DEL ENDOSO?:


 En propiedad. Transfiere el dominio.
 En Procuración. Especie de mandato para el cobro judicial.
 En Garantía. Constituye un derecho real de prenda sobre el título.
 Posterior al Vencimiento. Produce los efectos de una cesión ordinaria.
 En nombre de otro. Se debe acreditar la calidad de representante o mandatario.
 Entre Bancos. Se puede hacer con el simple sello del endosante.
 En retorno. Cuando el tenedor tacha los endosos posteriores a aquel en que él sea endosatario, o endosa el título sin
tachar dichos endosos.

475. CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ENDOSOS EN PROPIEDAD, PROCURACIÓN Y GARANTIA?:
&. EN CUANTO AL CONCEPTO:
 En propiedad: Negocio jurídico, formal, abstracto y real por el cual se transfiere el derecho de dominio incorporado en el
título.
 En Procuración: El que confiere facultades inherentes al contrato de mandato, otorgando aquellas facultades que incluso
requieren de cláusula expresa, salvo la transferencia de dominio. No transfiere la propiedad. Faculta para presentar el
documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo.
 En Garantía: Se constituye un derecho real de prenda sobre el título a favor del endosatario quien resulta un acreedor
prendario con las facultades propias del endoso en procuración.

&. EN CUANTO A LAS CONDICIONES O REQUISITOS:


 En propiedad:
 Firma y entrega cuando son títulos a la orden.
 Entrega solamente cuando son títulos al portador.
 No requiere de cláusula expresa para señalar de que se trata en propiedad.
 En Procuración:
 Requiere cláusula expresa señalando “en procuración” o “al cobro” etc.
 Firma del endosante y entrega.
 En Garantía:
 Requiere cláusula expresa “en garantía” o “en prenda” o equivalente.
 Firma del endosante y entrega.

&. EN CUANTO A LOS EFECTOS ENTRE LAS PARTES Y FRENTE A TERCEROS:


 En propiedad:
o El endosante deja de ser el propietario, por tanto el crédito que tenía no puede ser perseguido por sus
acreedores.
 En Procuración:
o El endosante sigue siendo propietario, sus acreedores pueden perseguir el crédito que representa el título
valor.

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o Entre el endosante y endosatario surge una relación contractual cuyos efectos son obligaciones recíprocas
entre las partes. El endosatario como mandatario puede demandar el pago de su gestión y pagos que realice
en nombre del endosante, y este a su vez demandar la entrega del dinero que represente el Título Valor.
 En Garantía:
o El endosante sigue siendo propietario, por tanto, eventualmente sus acreedores pueden perseguir el crédito
respecto de tenedores anteriores.
o No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido oponer
a tenedores anteriores.

&. EN CUANTO A LOS EFECTOS RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE TIENE LUGAR:
 En propiedad:
o Debe tener lugar antes del vencimiento del T.V., ya que si es después es una cesión ordinaria.
 En Procuración:
o Es indiferente.
 En Garantía:
o Si es después del vencimiento tiene efectos de una cesión ordinaria.
o Si es antes el endosatario debe proteger las acciones de regreso cuando haya lugar al protesto.

&. EN CUANTO AL OBJETIVO PERSEGUIDO:

 En propiedad:
o Transferir el derecho de dominio.
 En Procuración:
o Conferir facultades al mandatario.
 En Garantía:
o Transferir un derecho real de prenda

&. EN CUANTO A LA MUERTE DEL ENDOSANTE O DEL ENDOSATARIO:

 En propiedad:
o Si fallece el endosatario se legitiman sus herederos para demandar el crédito, precisándose que si la
sucesión es testada y se designó albacea, corresponde a éste el cobro de ese crédito, o a los legatarios
aceptantes de esa herencia. Si es intestada se legitima el curador de la herencia yacente o los herederos
que acepten la herencia.
o Si fallece el endosante transfiere la obligación a sus herederos, pero el título ejecutivo respecto de éstos
solo lo será 8 días después de notificados judicialmente esos títulos.

 En Procuración:
o La muerte del mandante a diferencia del mandato civil, no pone fin al contrato de mandato pero se presenta
la sucesión procesal para efectos de continuar el proceso.
o La muerte del endosatario en el curso del proceso constituye causal de suspensión, y si se ejecutan actos
procesales genera nulidad.
 En Garantía:
o En cuanto a la muerte de cualesquiera de éstos se aplica lo mismo que el endoso en procuración.
o En cuanto a los derechos reales accesorios se aplica o señalado en el endoso en propiedad.

476. CUÁLES ENDOSOS REQUIEREN CLÁUSULA EXPRESA?:


El endoso en garantía y el endoso en procuración.

477. QUÉ ES EL AVAL?:


Es una garantía de carácter comercial, mediante el cual se garantiza, en todo o en parte, el pago de un título valor.

478. ENUNCIE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL AVAL:


 El aval puede constar en el título mismo o en hoja adherida a él.
 Se puede avalar total o parcialmente una obligación.
 Se expresa bajo la fórmula “por aval” u otra similar.
 Debe llevar la firma de quien lo presta.
 La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda inferir otra significación, se tiene como firma del avalista.
 Cuando el aval s otorgue en documento separado del título, la negociación de éste implica la transferencia de la garantía
que surge de aquél.
 A falta de mención de cantidad, se entiende que se avala la totalidad del importe.
 El avalista queda obligado en iguales términos que el avalado, y su obligación es válida aun cuando la del avalado no lo
sea.
 Se debe indicar la persona que se avala, sino, se entiende que se garantizan las obligaciones de todas las partes en el
título.
 Si el avalista paga adquiere los derechos derivados del título contra la persona garantizada y contra los que sean
responsables respecto de ésta última por virtud del título.

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479. QUÉ TITULOS SE AVALAN?:


 Fontanarrosa: Los T.V. de contenido crediticio, excluyendo en consecuencia, los representativos de mercancías, los de
participación.
 Héctor Cámara: Ibidem, pero agrega que se excluye el cheque.
 Bernardo Trujillo: La ley no hace ninguna discriminación, por lo cual, todos los títulos son susceptibles de ser avalados.
Además del contenido del Art. 750 se puede avalar el cheque de viajero.

480. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE AVAL Y ENDOSO?:


 El endosante siempre es un obligado de regreso.
El avalista se obliga dependiendo de la posición que ocupe el avalado (de regreso o directa).
 El aval puede ser total o parcial.
El endoso es total, no admite condiciones ni limitaciones.
 El aval puede constar en documento separado.
El endoso debe constar en el documento o en hoja adherida a él.
 El endoso forma parte originaria del nexo cambiario.
El aval es una garantía indirecta donde el avalista no necesariamente debe ser tenedor, pero lo es cuando paga la
obligación.

481. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE AVAL Y FIANZA?:


 La fianza pertenece al derecho civil, es un contrato accesorio y su existencia depende del contrato principal.
El aval pertenece al derecho comercial, es propio de los T.V.
 El avalista adquiere una obligación independiente y autónoma, así como solidaria junto con el avalado, no se puede
alegar beneficio de excusión.
En el aval, siendo accesorio, se puede esgrimir el beneficio de excusión.
 La fianza no se presume, por ello requiere estipulación expresa.
El aval se presume.
 En la fianza el fiador puede proponer frente al acreedor las excepciones personales propias del deudor.
El avalista no puede proponer excepciones personales del deudor en virtud del principio de autonomía.
 El aval es necesariamente oneroso.
La fianza es esencialmente gratuita, aunque la ley faculta al fiador para exigir una remuneración por ese servicio.
 En la fianza emergen dos deudores de una misma obligación.
En el aval existen dos obligaciones independientes y autónomas.

482. EL AVALISTA PUEDE LIMITAR SU RESPONSABILIDAD?:


Sí. Pero a falta de mención de la cantidad o de la persona que avala, el aval garantiza el importe total del título y respecto
de todos los obligados.

483. QUÉ ES EL PAGARÉ?:


Es un título valor que contiene una promesa que una persona le hace a otra, de pagarle en un tiempo fututo determinado, en
forma incondicional, una determinada cantidad de dinero. Puede ser hecha a persona determinada o al portador.

484. CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PAGARÉ?:


 Se trata de un título de contenido crediticio de estructura bipartita.
 Es de carácter abstracto, ya que no es necesario expresar en el título el origen de la obligación que se promete
pagar en el futuro, pero si se expresa en nada incide en la obligación, como el caso de los bancos cuando hacen un
préstamo, en que se hace constar el contrato de mutuo y a la vez se incorpora el pagaré.
 Nace a la vida jurídica ya aceptado, es decir, nace con un obligado cambiario directo ya que se asimila a un
aceptante.
 Debe usarse el pagaré en los casos en que no hay sino dos partes en lugar de usar impropiamente la letra de cambio.

485. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EFICACIA DEL PAGARÉ?:


 La mención del derecho que en el título se incorpora, es decir, la expresión “pagaré”, conteniendo la promesa
incondicional de pagar una suma determinada de dinero.
 Lugar y fecha de creación del título. (ver letra de cambio).
 El nombre del beneficiario o indicar que es pagadero al portador.
 La cantidad que se promete pagar.
 El lugar de pago.
 La fecha de pago, es decir, la forma de vencimiento. (ver letra).
 La firma de quien lo crea, es decir la del prometiente.

486. QUÉ PARTES INTERVIENEN EN EL PAGARÉ?:


Intervienen dos partes: El prometiente y el beneficiario.

487. CUÁL ES LA POSICIÓN JURÍDICA DEL OTORGANTE DEL PAGARÉ?:


El suscriptor del pagaré se equipara al aceptante de una letra de cambio.

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488. PUEDE EXPEDIRSE UN PAGARÉ EN BLANCO?:


Sí, siempre que, como mínimo, esté la firma del suscriptor.

489. EN QUÉ CASOS DEBE USARSE EL PAGARÉ?:


Debe usarse el pagaré en los casos en que no hay sino dos partes en lugar de usar impropiamente la letra de cambio.

490. CÓMO CIRCULA EL PAGARÉ?:


Circula de acuerdo a la ley de su circulación, es decir, en la misma forma que la letra de cambio. Por ello si el pagaré es al
portador, circula mediante entrega material; pero si es a la orden, debe circular mediante endoso seguido de la entrega.

491. DÓNDE DEBE HACERSE EL PAGO DEL PAGARÉ?:


Debe hacerse en el lugar y fecha que conste en el título. Puede hacerse un pago parcial o un ago por consignación.

492. EL PROTESTO DEBE CUMPLIRSE EN EL PAGARÉ?:


El pagaré nace a la vida jurídica sin la obligación de realizar el protesto (el cual solo sería obligatorio en caso de falta de
pago); pero si las partes lo imponen como obligatorio deberá cumplirse a l igual que en lo visto en la letra de cambio. El
protesto aquí solo tendría utilidad para los endosantes, pues el prometiente nunca se eximiría de responsabilidad así no se
realizara el protesto, dada su calidad de obligado directo. Mientras que el aviso consagrado para la letra sí es obligatorio en
el pagaré.

493. PUEDE AVALARSE UN PAGARÉ?:


Toda obligación cambiaria se puede avalar.

494. CÓMO ES LA ACCIÓN CAMBIARIA PARA EL COBRO DEL PAGARÉ?:


Se aplica lo pertinente a la letra, pero la acción contra el prometiente o su avalista es directa y de regreso contra los
endosantes y sus avalistas, si existen. Por tanto, los plazos de prescripción son distintos según el obligado que se trate.
Cuando caduca o prescribe la acción cambiaria para cobrar el pagaré, se extingue simultáneamente la acción causal y solo
queda la acción de enriquecimiento.

495. QUÉ ES LA CLÁUSULA ACELERATORIA DE PAGO?:


Se predica de pagarés sujetos a un plazo con vencimientos sucesivos. Con base en ella el acreedor puede demandar la
totalidad del valor de la obligación en caso de incumplimiento de una o más cuotas según lo pactado. En materia del mutuo
se requiere de cláusula expresa (Ley 45 de 1990, Art. 69). Cuando esta cláusula se ha pactado no se requiere declaración
judicial para demandar la totalidad de la obligación. Puede tener origen y con base en lo pactado, en el vencimiento de una
o más cuotas, por la muerte real o presunta del deudor, por demanda contra el deudor, o por disolución de la persona jurídica.

496. CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PAGARÉ Y LA LETRA DE CAMBIO?:


 El pagaré es a base de promesa, intervienen dos partes.
La letra es a base de orden, intervienen 3 o 2 partes.
 En el pagaré la aceptación la aceptación se confunde con el otorgamiento.
En la letra la aceptación la hace el principal obligado y puede ser en momentos distintos.
 En el pagaré no hay protesto por falta de aceptación.
En la letra sí.
 En el pagaré no hay cláusula D/a.
En la letra si puede ir incluida.
 En el pagaré el principal obligado es el otorgante o prometiente.
En la letra es el aceptante o girado.
 En el pagaré el nombre del tomador es requisito esencial cuando es a la orden
En la letra no es requisito esencial.

497. CUÁLES SON LAS SEMEJANZAS ENTRE EL PAGARÉ Y LA LETRA DE CAMBIO?:


 Llevan cláusula de intereses, de cambio y D/p.
 Les son aplicables las formas de vencimiento.
 Se aplica idénticamente la norma sobre el lugar del pago.
 Se aplica la norma del protesto en cuanto a la falta de pago y los avisos de rechazo por falta de pago.

498. CÓMO DEBE SER GIRADO EL PAGARÉ?:


Requiere ser girado a la Orden o al portador.

499. QUÉ ES LA FACTURA CAMBIARIA Y QUÉ CLASES EXISTEN?:


Es un título valor que apareció con el C. de Co.

CLASES:
 De compraventa.
 De transporte.

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500. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA CAMBIARIA?:


 Ofrecen importancia práctica por cuanto permiten la estipulación de un pago con crédito, respecto de un contrato de
compraventa o transporte.
 Se exige que en los dos casos efectivamente se perfeccionen y se realicen los contratos subyacentes que dan lugar a
ella.
 Solo se expiden a la orden y no al portador.
 Para su validez es necesario que concurran ciertos requisitos sin los cuales no produce los efectos de un título valor.
 Se les aplica las disposiciones referentes a la letra de cambio.

501. QUÉ ES LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA?:


T.V. causal de contenido crediticio girado, entregada o remitida por el vendedor a cargo de su comprador, la cual debe tener
lugar con base en una venta real y efectiva de mercancías entregadas real y materialmente al comprador.

Las partes: Intervienen dos personas: el comprador que es quien acepta la factura y se convierte en obligado directo, y el
vendedor que es la persona a cuyo beneficio se extiende o firma la factura por el comprador.

502. CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS PARA LA VALIDEZ DE LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA?:
 Preexistencia de un contrato de compraventa: Que exista una venta real y efectiva de mercancías y que sean
entregadas real y materialmente al comprador.
 Que no exista venta simbólica: Es decir, que el vendedor previamente haya entregado real y materialmente el objeto
vendido.

503. CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA?:
 La mención del derecho y la firma del suscriptor, es decir, el vendedor la emite y el comprador se obliga con su firma.
 La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”.
 El número de orden del título.
 El nombre y domicilio del comprador.
 La identificación y características que identifiquen las mercancías vendidas y la constancia de su entrega real y
material.
 El precio unitario y el valor total de las mercancías.
 La expresión en letras y en sitio visible de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.
Nota: LA omisión de cualquiera de estos requisitos no afecta la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura
cambiaria, pero ésta pierde su calidad de título valor, es decir, se convierte en una factura común.
La fecha de creación y el lugar de cumplimiento son de carácter supletorio.

504. POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA?:


Radica también en la posibilidad de refinanciación para el vendedor, mediante la transferencia a un tercero, valiéndose de la
negociación de cartera. A esta refinanciación concurren los comerciantes mediante la venta de sus facturas a un ente
financiero. Por ello la existencia de sociedades “factoring” cuya función y negocio es la compra, mediante descuento, de
cualquier cartera.

505. CÓMO OPERA LA ACEPTACIÓN EN LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA?:


Es el acto de asumir el compromiso de pagar cambiariamente la suma de dinero que se incorpora en el título. Es decir, en el
momento en que estampa la firma el comprador. Para esto puede acudirse a un representante legal. Como esta factura se
le envía al comprador para que estampe la firma, de no hacerlo o de no devolver la factura en un plazo de 5 días a partir de
la fecha de su recibo, se entiende como falta de aceptación.

506. CÓMO CIRCULA UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA?:


Al igual que la letra, puede ser expedida a la orden o al portador. En el primer caso, para que la factura pueda circular
cambiariamente, es necesario que sea endosada a Favor del adquirente y le sea entregada, o puede endosarse en blanco.
En general se le aplican las reglas del endoso. Si es al portador basta la mera entrega.

507. QUÉ ES LA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE?:


T.V. de contenido crediticio donde el girador será siempre el transportador y el obligado será el destinatario o el remitente de
esa mercancía. Es decir, es un T.V. que el transportador libra al remitente y que éste debe aceptar, como pago de su
obligación, pagar el precio del transporte.

508. CUÁLES SON LAS PARTES EN LA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE?:


El remitente o el destinatario o ambos son el PROMETIENTE y el transportador es el BENEFICIARIO.

509. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE?:


 La mención de ser factura cambiaria de transporte.
 El número de orden del título: orden interno de las empresas transportadoras.
 El nombre y domicilio del remitente: Se advierte que si la factura se libra contra el destinatario, su nombre debe también
aparecer a continuación del remitente.

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 La denominación y características que identifiquen las mercaderías objeto del transporte.


 El precio del transporte y su forma de pago si se ha estipulado pago parcial: Si se va a ser por cuotas debe estipularse
el número de ellas, la fecha de vencimiento de las mismas y la cantidad que se va a pagar en cada una. Puede ocurrir
que el transportador tenga derecho a reclamar indemnizaciones por daños ocasionados por culpa del remitente o gastos
de bodegaje, sin embargo, en la factura no puede incluirse estos valores y el transportador los tendrá que hacer valer
por fuera de la relación cambiaria.
 La constancia de ejecución del transporte: para verificar el cumplimiento y el derecho al cobro del contrato.
 La expresión en letras y sitio visibles de que se asimila en sus efectos a una letra de cambio.
 La firma de quien lo crea. Esto es la firma del transportador, pero en la práctica el creador, y a la vez prometiente, es el
remitente o el destinatario.

510. CUÁNDO SE LIBRA UNA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE?:


Se libra solo después de que el contrato de transporte haya sido efectivamente ejecutado.

511. PUEDE SER PAGADA POR CUOTAS UNA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE?:
Sí, ya que se aplican las reglas de la letra. En estos casos los pagos parciales deben hacerse constar en la factura y extender
el recibo correspondiente.

512. CÓMO DEBE SER GIRADA LA FACTURA CAMBIARIA?:


Requiere ser girada a la Orden o al Portador, al igual que la letra.

513. QUÉ ES EL CHEQUE?:


Es un T.V., que se origina en el contrato de cuenta corriente, en virtud del cual el girador y girado establecen unas condiciones
y términos para la emisión y pago de él, a un tercero que puede ser a la orden o al portador. Es pagadero a la vista y contiene
una orden incondicional de pago.

Es una orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero, a la vista, al portador o a la orden, dada a
una institución de crédito que autoriza el giro, a cargo de una provisión previa y disponible.

514. CUÁLES SON LOS REQUISITOS DEL CHEQUE?:


Según el Art. 712, es un requisito esencial:
 Ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras a cargo del banco: Esto por razones de seguridad y
para proteger y facilitar su circulación, pues en la práctica los cheques pagan previamente los impuestos fiscales,
con lo que se evita que el librados y tenedores lo hagan.

515. QUÉ DEBE CONTENER EL CHEQUE?:


Según los Arts. 621 y 713, son los requisitos extrínsecos:
 El nombre del banco librado: En la impresión del formulario ya aparece este requisito.
 La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero: La orden tiene que ser incondicional, ya que no
se admiten cheques que ordenen el pago de efectos o títulos depositados en un banco. La suma debe ser en
números y en letras.
 La mención del derecho que en el título se incorpora: Con esto se insinúa la necesidad de la expresión “cheque” en
el formulario, ya que recién expedido el C. de Co., los formatos de cheques no tenían tal expresión. Hoy ya viene
impresa.
 La indicación de ser pagadera a lo orden o al portador: Será a la orden si se indica una persona determinada, y será
al portador si no se determina, aunque no se indique la expresión “al portador”.
 La firma de quien lo crea: Esta es la persona que da la orden al banco.
 Lugar de expedición: Es importante porque sirve para determinar los plazos dentro de los cuales el cheque tiene que
ser presentado para el cobro ente el banco. Igualmente es importante para saber cual es la ley aplicable. Si se omite
lo suple la ley (se tiene el lugar de la entrega)
 La fecha de expedición: A partir de ella se cuentan los plazos en que ha de presentarse el cheque al banco para su
pago y para determinar la capacidad del librador al momento de la creación del título. Si la fecha es omitida cualquier
tenedor puede llenar ese espacio. Puede suceder que el cheque sea antedatado (cuando el cheque tiene una fecha
anterior a su entrega), esto sucede cuando hay cambios de año ya que psicológicamente se tiene la idea del año
anterior, en este caso se está en presencia de un cheque vencido y prescrito pues la antedata es de un año. Puede
ser también posdatado (fecha posterior a su entrega), éste debe ser pagado por el banco, pero si no lo paga se debe
respetar la posdata, ya que, en la práctica, el título no ha sido emitido mientras esté pendiente el plazo de la posdata.
 Lugar del pago: Se desprende del Art. 876 que dice: “Salvo estipulación en contrario, la obligación que tenga por
objeto una suma de dinero deberá cumplirse en el lugar del domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento.
Si dicho lugar es distinto al domicilio que tenía el acreedor al contraerse la obligación y, por ello resulta más gravoso
su cumplimiento, el deudor podrá hacer el pago en el lugar de su propio domicilio, previo aviso al acreedor”.

516. QUÉ ES LA PROVISIÓN DE FONDOS Y LA AUTORIZACIÓN?:


Son requisitos para poder emitir cheques. Estos dos requisitos hacen parte de una relación extracambiaria existente entr e
librador y librado y su presencia o ausencia en nada afecta la validez del cheque; solo su efectividad frente al banco. Tampoco
afecta el ejercicio de la acción cambiaria del tenedor contra el librador.

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La provisión de fondos puede estar constituida en depósitos hechos por el librador al librado: depósitos en cuenta corriente,
autorización de sobregiros (apertura de crédito). Es pues, una relación de crédito que tiene el librador contra el librado. Esta
provisión debe existir desde el momento en que es emitido el cheque y hasta que venzan los plazos para su cobro.

La autorización para cobrar cheques hace referencia a que el banco librado haya autorizado al librador para librar cheques
contra la provisión de fondos. Se da esta autorización en virtud del contrato de cuenta corriente y esto se presume cuando
el banco entrega la chequera al cliente.

517. QUÉ PARTES INTERVIENEN EN EL CHEQUE?:


 El librador: es la persona que emite el cheque estando debidamente autorizado.
 El librado: es el banco que se comprometió a aceptar las ordenes de pago del librador.
 El tenedor o beneficiario: es quien puede exigir el derecho que consta en el título.

518. EL LIBRADOR Y EL BENEFICIARIO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA?:


Sí, esto sucede cuando el librador le ordena al banco que le pague a él mismo.

519. EL LIBRADOR Y EL LIBRADO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA?:


Sí, sucede cuando el banco se da la orden así mismo de pagar una cantidad de dinero a un tercero. Se admite según el Art.
745, conocidos como cheques de gerencia.

520. PUEDEN EXISTIR CHEQUES EN QUE EL LIBRADO Y BENEFICIARIO SEA EL MISMO?:


Sí, lo admite el Art. 716, sucede cuando se expide un cheque contra un banco y a favor del mismo banco, simplemente este
cheque es no negociable, salvo que en él se exprese otra cosa.

521. EXISTE ACEPTACIÓN EN EL CHEQUE?:


A diferencia de la letra, en cheques no existe la institución de la aceptación, ya que el cheque es una orden de pago.

522. CÓMO CIRCULA UN CHEQUE?:


El cheque puede ser transferido dentro de los plazos establecidos, es decir, puede ser negociado antes de ser cobrado
directamente al banco.

La transferencia depende de la clase de cheque. Si es al portador la transferencia se realiza mediante la simple entrega del
título. Si es a la orden requiere de endoso y entrega.

523. PUEDE TRANSFERIRSE UN CHEQUE CON LA CLÁUSULA “NO NEGOCIABLE”?:


Sí, ya que esta cláusula no impide su negociabilidad sino su cobro directo por ventanilla. Además la transferencia de este
cheque produce los efectos de la mera cesión.

524. EL AVAL ES APLICABLE A LOS CHEQUES?:


Sí, pues nada se opone a que sea avalado incluso por el banco librado, ya que éste no es obligado cambiario, pudiendo
avalar a cualquiera de los obligados, sin que su aval implique aceptación. El banco es obligado de regreso por avalar a otro
obligado de regreso.

525. CUÁL ES EL PRINCIPIO GENERAL DEL PAGO DEL CHEQUE?:


El principio general es que el cheque será siempre pagadero a la vista y cualquier anotación en contrario se tiene por no
puesta. El cheque posdatado será pagadero a su presentación.

526. CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTACIÓN PARA EL PAGO DEL CHEQUE?:
Los cheques deberán presentarse para su pago:
 Dentro de los quince (15) días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición.
 Dentro de un (1) mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de ésta.
 Dentro de tres (3) meses, si fueren expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América
Latina.
 Dentro de cuatro (4) meses, si fueren expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América
Latina.

527. CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA?:


 Se puede presentar la caducidad, la cual podrá ser propuesta por el librador o sus avalistas, cuando dentro del
término de presentación oportuna han existido fondos suficientes y el no pago se haya debido a culpa no imputable
al girador.
 Se pierde el derecho a demandar el pago de la sanción comercial (20%).
 Para contar el término de prescripción de 6 meses que tiene el último tenedor en contra del librador o sus avalistas,
deberá contarse a partir del día hábil siguiente al vencimiento del término previsto para su pago.

528. QUÉ SON LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN?:

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Son instituciones organizadas por los sistemas bancarios en donde se concentran todos los cheques que, librados contra
todos los bancos miembros de la cámara y pertenecientes a una misma localidad o región o un mismo país, son presentados
a dicha institución por cada miembro de la cámara a fin de compensarlos con los librados contra cada institución bancaria y
en poder de los demás bancos. La cámara de compensación se encarga de la operación respectiva acreditando, o debitando
a cada banco miembro, el saldo que resulte después de hecha la compensación.

En Colombia, la cámara de compensación funciona en el Banco de la República a donde cada día son llevados los cheques
que cada banco recibe de sus clientes y a cargo de otros bancos. Esas operaciones se denominan “canje”. La presentación
de un cheque en cámara de compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado.

529. CUÁLES SON LOS MODOS DE PRESENTACIÓN PARA EL PAGO DEL CHEQUE?:
 Pago por ventanilla: Presentación del título en el banco, evento en el cual el librador verifica la identidad del titular
de la cuenta y del tenedor para ejecutar su pago.
 Pago por consignación: Cuando el banco librado es diferente de aquel en donde el tenedor ha hecho la consignación.
Esta operación se realiza mediante la cámara de compensación.
 Por consignación hecha en la misma cuenta corriente: Cuando coincide el banco librado con aquel donde se tiene
la cuenta corriente. En este caso el banco solo realiza un asiento contable.

530. CUÁL ES LA SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL CHEQUE?:


El tenedor del título es sancionado con la caducidad de la acción cambiaria que tendría contra el librador y los demás
obligados cambiarios. Pero para que opere esta caducidad, a demás de la no presentación oportuna deben reunirse otras
condiciones, como que hayan existido fondos suficientes en el banco y que no se hubiere pagado por causa no imputable al
librador. La caducidad se suspende cuando medie fuerza mayor.

531. A QUÉ ESTÁ OBLIGADO EL BANCO LIBRADO?:


 A pagar el cheque siempre que exista provisión de fondos: También debe ofrecer el pago parcial si los fondos que
hay no son suficientes.
 A observar que el cheque sea regular en su forma exterior: Que no contenga signos de alteración y que la firma
coincida con la que el librador registró en el banco.
 A verificar que no se haya recibido orden de no pago: Ya por el librador (pérdida, hurto, etc), por orden judicial o en
caso de liquidación obligatoria.

532. DURANTE QUÉ TIEMPO ESTÁ OBLIGADO EL BANCO A PAGAR UN CHEQUE?:


Está obligado a pagar dentro de los 6 meses que sigan a la fecha del cheque.

533. QUÉ ES LA REVOCACIÓN DEL CHEQUE?:


Es una contraorden que emite el librador al banco para que no pague. Se hace por cualquier medio para que el banco se
entere de ella y darse aún antes que transcurran los plazos legales de presentación del título, pero bajo su propia
responsabilidad. Pero tratándose del cheque certificado no hay lugar a la revocación sino hasta que transcurran los plazos
para su presentación.

534. EXISTE NO PAGO DEL CHEQUE POR ORDEN JUDICIAL?:


Sí, en los casos de cancelación, por haberlo perdido o sustraído.

535. DEBE O NO EL BANCO PAGAR UN CHEQUE EN CASO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA?:


Si el liquidador hizo en debida forma la publicación del edicto respectivo (providencia que declara abierto el trámite de
liquidación), el banco NO puede pagar el cheque, así éste haya sido creado y emitido con anterioridad a la fecha de iniciación
del trámite liquidatorio. Si el banco paga lo hace a su propio riesgo y sólo le quedará presentar su crédito a la masa de la
liquidación. Lo que se busca es la protección de los acreedores en forma igualitaria.

536. DEBE O NO EL BANCO PAGAR UN CHEQUE EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL
LIBRADOR?:
El banco debe pagar el cheque, no se exonera de esta obligación.

537. CÓMO ES EL PAGO PARCIAL DEL CHEQUE?:


En principio el cheque debe pagarse en dinero y por la totalidad del mismo, sin embargo, puede suceder que no exista en el
banco la suficiente provisión de fondos para cubrir ese total. En este caso el banco está obligado a ofrecer el pago parcial
del cheque para lo cual debe utilizar el saldo disponible, pero el tenedor puede aceptarlo o rechazarlo. En caso de que se
acepte el pago parcial, el banco debe anotar en el título la cantidad pagada y lo devuelve al tenedor para que él pueda iniciar
la acción de cobro por el saldo insoluto.

538. QUÉ SUCEDE SI EL BANCO LIBRADO SE NIEGA A PAGAR UN CHEQUE SIN JUSTA CAUSA O NO HACE EL
OFRECIMIENTO DEL PAGO PARCIAL?:
Si el banco no hace el ofrecimiento del pago parcial sin justa causa, deberá como sanción al librador el equivalente al 20%
del importe del cheque (si existían fondos suficientes) o del saldo disponible (si existían fondos insuficientes), sin perjuicio
de que el librador lo pueda demandar por los perjuicios que le haya ocasionado con su actuación.

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539. QUÉ DEBE HACER EL TENEDOR DE UN CHEQUE QUE NO HA SIDO PAGADO?:


Puede iniciar una acción de regreso contra el librador que es el responsable del pago del título y contra los endosantes si los
hubiere, incluido el avalista. Sin embargo, previamente se debe protestar el cheque. Como el cheque tiene regulación
especial, pero la ley no fijó plazo para el protesto, consideramos que éste puede hacerse en cualquier momento, siempre
que sea útil, es decir, mientras no haya operado la prescripción.

540. CUÁL ES LA SANCIÓN POR FALTA DE PAGO IMPUTABLE AL LIBRADOR?:


Una sanción comercial equivalente al 20% del valor del cheque, judicial o extrajudicialmente, sin perjuicio de que lo persigan
ordinariamente por otras indemnizaciones. Es decir, se sanciona en estas dos situaciones: Por culpa del girador o porque el
cheque fue presentado en tiempo y no fue pagado.

541. CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR EL PAGO DE CHEQUES FALSOS O ADULTERADOS?:
Debe asumir los riesgos que se deriven de su ejercicio, siempre que el librador notifique al banco, después de que se le
hayan devuelto los cheques, que era falso, adulterado o que la cantidad fue aumentada. Pero si esa falsedad se debe a
culpa del librador el banco se exonera de responsabilidad.
Pero pasa lo siguiente:
 En la práctica bancaria los cheques no son devueltos a su librador, solo envían el extracto mensual en el cual se
indican los pagos de cheques, sus fechas y cantidades.
 Mientras el Art. 732 habla del término de 3 meses para la notificación al banco después de que se le devuelva el
cheque, el Art. 1391 habla de 6 meses contados a partir del momento en que el cuentacorrentista recibió la
información del pago de tal cheque. En nuestro concepto, debe prevalecer el último artículo, por dos razones: el Art.
1391 es norma posterior y se encuentra ubicado dentro del contrato de cuenta corriente.
 Mientras el Art. 732 exime de responsabilidad cuando el pago del cheque falso es por culpa del librador, el Art. 1391
agrega a la culpa del librador, la de sus dependientes, factores o representantes.

542. SEGÚN EL ART. 738 DEL C. de Co., ANTE QUIÉN RESPONDE EL BANCO POR UN PAGO IRREGULAR, ANTE
EL LIBRADOR O ANTE QUIEN PUSO EL CRUZAMIENTO?:
Dice el Art. 738: “El librado que pague en contravención a lo prescrito en los artículos anteriores, responderá por el pago
irregular”. Por su parte dice el Art. 736: “No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre del banco en él inserto. Solo valdrán
los cambios o supresiones que se hicieren bajo la firma del librador”. Así las cosas, el banco responde frente al librador
independientemente de la persona que haya hecho el cruzamiento, esto se deduce del Art. 736.

543. QUÉ DEBERÍA SUCEDER CON LOS CHEQUES YA PAGADOS POR EL BANCO?:
Deberían ser devueltos al librador, junto con el extracto de su cuenta. Pero esto no lo están cumpliendo los bancos a pesar
de ser una norma imperativa (Art. 728). Por ello no se puede cumplir efectivamente con la notificación respectiva a los
cheques falsos o adulterados.
544. QUÉ DEBE HACER EL DUEÑO DE UNA CHEQUERA QUE HA PERDIDO UNO O MAS FORMULARIOS?:
Debe dar aviso oportunamente al banco para que pueda objetar el pago.

545. OPINE SOBRE EL PROTESTO EN MATERIA DEL CHEQUE:


En materia del cheque los únicos artículos que hablan del protesto son el 727 y el 729, el cual, se hace obligatorio por el no
pago del título por el banco. El problema surge por una falta de reglamentación del protesto respecto al cheque, ya que esta
institución solo fue regulada en cuanto a la letra de cambio y no en las normas generales de los títulos valores.

Ahora, la ley no regula, en cuanto al cheque, el término para que éste se efectúe válidamente. Como el cheque tiene
regulación especial, el protesto puede hacerse en cualquier momento, siempre que sea útil, es decir, mientras no haya
operado la prescripción. No obstante lo anterior, en la práctica los juzgados siempre exigen el protesto, así sea únicamente
la constancia que ponga el banco librado.

546. CUÁL ES EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DE REGRESO CONTRA EL LIBRADOR Y


ENDOSANTES DEL CHEQUE?:
Esta acción cambiaria caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo (fondos suficientes y por causa
no imputable al librador), mientras que contra los demás obligados caduca por la simple falta de presentación o protesto
oportunos.

547. QUÉ SE REQUIERE PARA QUE LA CADUCIDAD OPERE A FAVOR DEL LIBRADOR?:
: Se requiere:
 Que el cheque no haya sido presentado dentro de los plazos legales.
 Que no se haya efectuado el protesto en tiempo.
 Que durante todo el plazo de presentación el librador haya tenido fondos suficientes en poder del librado (provisión).
 Que el cheque no se hubiere pagado sin culpa del librador.

Los dos primeros se refieren a actividad del tenedor del título; el tercero depende del librador y el cuarto hace relación a
un acto del librado.

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548. CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EXISTE CULPA DEL LIBRADOR A PESAR DE EXISTIR FONDOS
SUFICIENTES?:
 Cuando hay omisión de algún sello o formalidad que debía cumplir el librador.
 Cuando revoca el cheque sin justa causa.
 Cuando elaboró mal el cheque o presenta enmendaduras puestas por el librador.
 Cuando la cuenta se encuentra embargada o cancelada.

549. TRATÁNDOSE DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRA ENDOSANTES, QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN?:


Se exigen los dos primeros requisitos de la pregunta anterior, es decir:
 Que el cheque no haya sido presentado dentro de los plazos legales.
 Que no se haya efectuado el protesto en tiempo.

No se exige el tercer requisito por cuanto los endosantes no están obligados a mantener la provisión de fondos en
el banco pues éstos no tienen ninguna relación con aquél.

550. CADUCADA LA ACCIÓN CAMBIARIA, QUÉ OTRA ACCIÓN PUEDE EJERCER EL TENEDOR DEL CHEQUE?:
Puede ejercer la acción de enriquecimiento, la cual es extracambiaria. Mientras que la acción causal no se puede iniciar pues
ésta se extingue al caducar la cambiaria.

551. POR QUÉ CAUSAL TIENE LUGAR LA CADUCIDAD DEL CHEQUE FRENTE AL SUSCRIPTOR DISTINTO AL
LIBRADOR?:
Tiene lugar por falta de presentación o protesto oportuno.

552. CÓMO ES LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA EN EL CHEQUE?:


A pesar que tanto en materia de prescripción como de caducidad el C. de Co. ha señalado reglas generales para todos los
títulos valores, en materia del cheque se consagraron reglas específicas debido a la naturaleza del título. Existen dos términos
de prescripción, así:

 Contra el último tenedor: SEIS (6) MESES, los cuales se cuentan de la siguiente manera:
o Cuando se ha presentado varias veces y de manera oportuna, el término empieza a correr a partir de la
primera fecha de presentación.
o Si el cheque no es presentado dentro de los términos del 718, el término de prescripción comienza a correr
desde el último día bancario que se tenía para presentarlo para el pago.
o Si se trata de un cheque posfechado y ha sido presentado para su pago antes de su fecha, el término
empieza a correr desde la fecha de presentación por cuanto el cheque es pagadero a la vista.

 En contra de cualquier endosante o avalista: SEIS (6) MESES, contados a partir del día siguiente a aquel en que
efectúen el pago voluntario o forzado.

Nota: Prescrita la acción cambiaria solo se puede ejercitar la de enriquecimiento.

553. DESDE CUANDO COMIENZA A CORRER EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DEL CHEQUE CUANDO ESTE HA
SIDO PRESENTADO OPORTUNAMENTE VARIAS VECES?:
Comienza a correr desde la primera fecha de presentación.

554. CUÁL ES EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DEL CHEQUE CUANDO ESTE ES PAGADO POR UN SUSCRIPTOR
DISTINTO AL LIBRADOR?:
El término es de 6 meses desde el pago voluntario o forzado.

555. CUÁLES SON LAS FORMAS ESPECIALES DEL CHEQUE?:


 Cruzado.
 Para abono de cuenta.
 De gerencia.
 Certificado.
 Con Provisión garantizada.
 De viajero.
 No negociable.
 Con cláusula “Páguese únicamente al primer beneficiario”.
 Fiscal.

556. QUÉ ES EL CHEQUE CRUZADO Y QUIÉN LO CRUZA?:


RTA: Es aquel que en virtud de habérsele colocado en el anverso dos líneas paralelas, solo puede ser cobrado por un
banco, lo que significa que su tenedor tiene que depositarlo necesariamente en una cuenta corriente bancaria para que

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el banco lo cobre y lo abone en cuenta. El cheque puede ser cruzado por el librador o el tenedor del mismo y sólo puede
ser suprimido con la firma del librador.

557. QUÉ CLASES DE CRUZAMIENTO ENCONTRAMOS EN EL CHEQUE?:


 Cruzamiento General: Si entre las líneas paralelas no se coloca ninguna leyenda. En este caso el cheque puede ser
cobrado por cualquier banco.
 Cruzamiento Especial: Si entre las líneas se pone el nombre de un banco. En este caso solo puede ser cobrado por
el banco señalado entre las líneas.

558. QUÉ SE BUSCA CON LA UTILIZACIÓN DEL CHEQUE CRUZADO?:


Fundamentalmente se busca evitar el uso innecesario de dinero en efectivo, obligando a los tenedores del título a
depositarlos en los bancos y obtener el crédito respectivo en los mismos, incrementando, por ende, la utilización de las
cuentas corrientes bancarias.

559. SI UN CHEQUE ES CRUZADO, SE PODRÍA AFIRMAR QUE ÉSTE NO PUEDE SEGUIR CIRCULANDO?:
No. A pesar de que se ponga el cruzamiento el cheque puede seguir circulando sin ninguna limitación pues el cruzamiento
no tiende a restringir aquella sino a imponerle a su tenedor la obligación de obtener su cobro por medio de un banco.

560. UN CRUZAMIENTO PUEDE SER CAMBIADO O SUPRIMIDO?:


La regla general es que no, pero se puede hacer bajo la firma del librador.

561. QUÉ ES EL CHEQUE PARA ABONO DE CUENTA Y QUIÉN PUEDE PONER ESTA CLÁUSULA?:
Es aquél en el cual se ha puesto la expresión “para abono de cuenta”. La puede poner tanto el librador como cualquier
tenedor del cheque.

562. CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE LA EXPRESIÓN “PARA ABONO DE CUENTA”?:


La consecuencia es la de que no se puede lograr mediante dinero efectivo sino mediante el abono del importe, por parte del
librado, en la cuenta que tenga el tenedor.

563. LA INSERCIÓN DE LA CLÁUSULA “PARA ABONO DE CUENTA” IMPIDE LA CIRCULACIÓN DEL CHEQUE?:
Esta cláusula NO impide la circulación del cheque, pues aún así puede transferirse. Solo que quien lo adquiere, no lo puede
cobrar directamente sino mediante su consignación en cuenta corriente bancaria.

564. SI LA EXPRESIÓN “PARA ABONO DE CUENTA” ES TACHADA, QUÉ SUCEDE?:


Se aplica lo que se dijo a propósito del cheque cruzado. Es decir, se considera como un cheque no válido si no lleva la firma
del librador.

565. EL CHEQUE PARA ABONO DE CUENTA PUEDE SER COBRADO POR VENTANILLA?:
No, tampoco se puede cobrar a través de la cámara de compensación.

566. QUÉ ES EL CHEQUE CERTIFICADO?:


Es aquél en el cual el banco librado ha certificado, a solicitud del librador o un tenedor, que existe suficiente provisión de
fondos para cubrir el mismo y que el banco lo pagará a quien se lo presente dentro del plazo legal.

567. SOBRE QUÉ CHEQUES SE HACE LA CERTIFICACIÓN Y CUÁL SERA LA RAZÓN?:


Debe hacerse sobre cheques girados a la orden, prohibiéndose a los cheques al portador, ya que ese cheque certificado al
portador podría competir con los billetes del banco emisor.

568. CÓMO SE HACE LA CERTIFICACIÓN DE UN CHEQUE?:


Se hace mediante la inserción de la simple firma del banco librador o de la expresión “visto bueno” u otra equivalente en el
cheque, a solicitud del librador o de cualquier tenedor.

569. LA CERTIFICACIÓN PUEDE SER PARCIAL?:


La certificación no puede ser parcial ni extenderse a cheques al portador.

570. CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL GIRADOR Y LOS ENDOSANTES EN CASO DE NO PAGO DE UN CHEQUE
CERTIFICADO?:
Estos no asumen ninguna responsabilidad. (Art. 739). Ella la asume el banco.

571. EL BANCO ESTÁ OBLIGADO A CERTIFICAR UN CHEQUE?:


El banco No está obligado a certificar un cheque, a menos de que así se haya pactado con el librador en el contrato de
cuenta corriente, pero aún así, si se viola ese acuerdo, se tratará de una obligación extracambiaria con fundamento en ese
contrato.

572. EL LIBRADOR PUEDE REVOCAR UN CHEQUE CERTIFICADO?:

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:
 La ley dispone que el cheque certificado NO puede ser revocado, toda vez que el librador deja de ser obligado
cambiario y además la responsabilidad la asume el banco y no el librador.
 La misma ley dispone que SI puede ser revocado, pero únicamente después de pasados los plazos de presentación
del 718.

573. SI EL LIBRADOR QUEDA LIBRE DE RESPONSABILIDAD, SEGÚN EL INCISO 2º DEL ART. 739, PODEMOS
AFIRMAR QUE LA CERTIFICACIÓN EQUIVALE A UN PAGO?:
La certificación no equivale al pago, ya que, el cheque no se paga con la certificación sino en un momento posterior; no
siempre a la certificación le sigue el pago, pues si el cheque no se presenta dentro de los plazos legales, el banco no está
obligado a pagar e incluso el librador puede revocarlo.

574. DEL CONTENIDO DEL ART. 740, PODEMOS AFIRMAR QUE EL BANCO SE OBLIGA COMO ACEPTANTE?:
Dice el Art. 740: “La certificación hará cambiariamente responsable al librado frente al tenedor, de que el cheque será pagado
a su presentación oportuna”. Así las cosas, consideramos que el banco no se obliga como aceptante, ya que el banco aquí
simplemente asume el papel de librador (se compromete a pagar por él) quien es un obligado cambiario de regreso.
Comparando la aceptación que expresa la letra de cambio existen algunas diferencias que llevan a negar tal asimilación:

 El aceptante de la letra se obliga hasta tanto la acción cambiaria no prescriba; el banco sólo se obliga durante el
término de presentación oportuna.
 En la aceptación el girador no queda desligado de su obligación cambiaria; en el cheque el librador queda
desvinculado cambiariamente.
 La aceptación puede ser parcial; la certificación es total.
 La aceptación no puede ser revocada por orden del girador, en cambio el librador de un cheque puede ordenar al
banco que cancele la certificación después de que hayan pasado los plazos de presentación.

575. RECORDEMOS QUE EL ART. 726 OBLIGA AL BANCO A NO PAGAR UN CHEQUE EN CASO DE LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA DEL TITULAR DE LA CUENTA, SE APLICARÁ ESTA DISPOSICIÓN AL CHEQUE CERTIFICADO?:
La ley no dice si el banco que certifica un cheque debe realizar algún asiento o efectuar algún movimiento en la cuenta del
librador, pero si en virtud de la certificación el banco se hace directamente responsable del pago mientras no se hayan
vencido los plazos de presentación, lo lógico es que el banco separe la cantidad por la cual fue librado el cheque que certificó,
o bien congelar esa cantidad impidiendo su utilización por el librador hasta tanto ese cheque certificado no sea cancelado o
revocado.

Por lo anterior sostenemos que desde que el banco a afectado la cantidad que consta en el cheque certificado al pago del
mismo, ésta cantidad ya ha salido del patrimonio del librador, y por tanto la posterior liquidación obligatoria del mismo en
nada influye sobre tales cantidades.

576. CÓMO OPERARÍA UN EMBARGO SOBRE EL CAPITAL DEL CHEQUE CERTIFICADO?:


Como el embargo se practica sobre los saldos disponibles al momento de notificársele al banco y sobre los futuros, es
imposible que dicho embargo se efectúe sobre la cantidad del cheque certificado, pues si la certificación ocurrió con
anterioridad a la notificación del embargo, ésta ya ha salido del patrimonio del librador.

577. QUÉ ES EL CHEQUE DE GERENCIA?:


RTA: Es aquél expedido por un banco para pagarse por sus propias dependencias. Los bancos siempre lo expiden a la
orden de persona determinada, pero en nada se opone a que se expidan al portador. Es utilizado para efectuar pagos
en otras plazas o para hacer giros.

578. ES NECESARIO TENER CUENTA CORRIENTE BANCARIA PARA OBTENER UN CHEQUE DE GERENCIA?:
Se obtienen mediante simple “compra” que se hace de ellos en los bancos. No es necesario, pues, tener cuenta corriente
bancaria en la institución.

579. EN EL CHEQUE DE GERENCIA QUÉ CLASE DE OBLIGADO ES EL BANCO?:


El banco siempre es un obligado de regreso en calidad de librador.

580. QUÉ ES EL CHEQUE CON PROVISIÓN GARANTIZADA?:


Es aquel que se entrega el banco librado al librador, con el atributo que el banco se compromete a pagar la cantidad que
consta en él, al tenedor que se le transfiere el título.

La entrega de estos cheques produce los efectos de la certificación, es decir el responsable cambiario es el banco, pero no
es una certificación como tal.

581. QUÉ ES EL CHEQUE DE VIAJERO?:


Es aquél en donde el librador y el librado son una misma persona, que necesariamente tiene que ser el banco. El Art. 746 lo
define como el cheque expedido por el librador a su cargo y pagadero por el mismo establecimiento o por sus sucursales o

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corresponsales en el país o en el extranjero. En Colombia es casi desconocido en la práctica bancaria, ya que el control de
cambios y las medidas tendientes a restringir el uso y circulación incontrolada del dólar lo impiden.

582. CÓMO SE EXPIDE EL CHEQUE DE VIAJERO?:


Se expide en formato especial en el que se menciona su calidad, se determina una cantidad fija por la cual se puede hacer
efectivo, se señalan dos espacios para la firma del tenedor o adquirente del título (una de estas firmas se pone al momento
de adquirir el cheque en el establecimiento que lo expide y la otra al momento en que el cheque se quiere hacer efectivo;
quien reciba el cheque debe cotejar las dos firmas); debe mencionarse las sucursales o corresponsales ante quienes se
puede hacer efectivo y los demás requisitos de todo cheque.

583. EL CHEQUE DE VIAJERO PUEDE NEGOCIARSE?:


La ley no lo prohíbe, por lo cual puede negociarse cuantas veces se quiera, pero antes de que opere la prescripción.

584. CUÁL ES EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES EN EL CHEQUE DE VIAJERO?:


Prescriben en 10 años las acciones contra el que lo expide, y en 5 años las acciones contra el corresponsal que lo ponga
en circulación. Sin embargo, la ley no dice desde cuando se cuentan éstos plazos, pero si tenemos en cuenta que el cheque
de viajero es pagadero a la vista, debe entenderse que dicho plazo debe contarse desde la fecha de expedición del cheque.

585. QUÉ OCURRE EN CASO DE PÉRDIDA DE UN CHEQUE DE VIAJERO?:


Basta un simple aviso al banco emisor para que éste envíe nuevamente cheques al cliente y ordene el no pago de los
extraviados. Como el C. de Co. No dice nada sobre este punto, deberá seguirse el procedimiento de la cancelación por esa
pérdida del cheque.

586. QUÉ RESPONSABILIDAD EXISTE EN CASO DEL NO PAGO DE UN CHEQUE DE VIAJERO?:


El tenedor, al demandar, tiene el derecho a reclamar a título de sanción el 25% del valor del cheque. Y la indemnización de
perjuicios deberá hacerse por la vía ordinaria. La demanda se puede proponer contra el emisor o sus representantes.

587. QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE, O CÓMO SE OBLIGA EL CORRESPONSAL?:


El corresponsal se obliga como avalista del librador.

588. QUÉ ES EL CHEQUE NO NEGOCIABLE?:


Es el que contiene la cláusula “no negociable”. Las secuelas son que circula sin autonomía pues mantiene vivas las relaciones
entre quien la puso y su adquirente; además, su cobro al banco no puede hacerse sino mediante depósito en cuenta corriente.

589. QUÉ ES EL CHEQUE CON LA CLÁUSULA “PÁGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO?:


Esta clase de cheques no l regula la ley sino que lo ha impuesto la costumbre. Es aquél en el cual se le inserta la cláusula
referida. Su efecto es más drástico que el que tiene la cláusula “no negociable”, pues mientras éste puede seguir circulando
aunque sea con efectos de cesión civil, aquél no lo puede hacer. Si además de esta cláusula el cheque lleva un cruce puede
ser cobrado por ventanilla o mediante depósito en cuenta corriente.

590. QUÉ ES EL CHEQUE FISCAL?: (Ley 1ª de 1980)


Es aquél que es girado por cualquier concepto a favor de las entidades públicas. No puede ser pagado en efectivo.

591. CUÁL ES LA PROHIBICIÓN ESPECIAL A LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA


SUPERBANCARIA, EN RELACIÓN CON EL CHEQUE FISCAL?:
Se les prohíbe acreditar o abonar en cuentas particulares los cheques fiscales. Sin embargo no se impide la negociabilidad
interbancaria de estos títulos a través de la cámara de compensación, dejando constancia de ello en el título mismo.

592. QUIÉN ES EL CUENTACORRENTISTA EN EL CHEQUE FISCAL?:


El representante legal de la entidad respectiva y en su defecto a quienes éstos deleguen, previo el visto bueno de la Tesorería
General de la República o de las tesorerís Departamentales o Municipales, según el caso. Es decir, el ordenador del gasto
junto con el pagador o tesorero de la entidad pública.

593. QUÉ ES EL BONO?:


Dice el C. de Co., que son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo, constituido a cargo de
una sociedad o entidad sujeta a la inspección o vigilancia del gobierno. Sin embargo, hoy están regulados por la
Superintendencia de Valores (Res. 400/95). Constituyen una forma de financiación con que cuentan quienes los pueden
emitir. La emisión de bonos a través de ofertas públicas constituyen un préstamo colectivo que la entidad emisora obtiene
de terceros. Estos se expiden siempre en forma masiva (con el mismo contenido).

Es un título valor que normalmente incorpora el derecho a reclamar una suma determinada de dinero proveniente de un
crédito colectivo constituido por la entidad emisora.

594. QUÉNES PUEDEN EXPEDIR BONOS?:


 Las sociedades por acciones (S.A. y la S.C.A.)
 Los patrimonios autónomos para efectos de movilizar activos.

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 Las sociedades limitadas.


 Las cooperativas.
 Las entidades sin ánimo de lucro.

595. QUIÉN TOMA LA DECISIÓN DE HACER UNA EMISIÓN DE BONOS?:


El órgano autorizado estatutariamente, normalmente la Asamblea de accionistas o Junta de Socios, en las sociedades.
El originador dentro del proceso de titularización. En el patrimonio autónomo, al constituirse la fiducia él o los
fideicomitentes. En las cooperativas y entidades sin ánimo de lucro la Asamblea de Delegados y la Asamblea de
Asociados.

596. CUÁLES SON LOS REQUISITOS FORMALES DE LOS BONOS?:


 La palabra “bono”, es decir, la mención del derecho que se incorpora.
 La fecha de expedición, esto es, la fecha de entrega con la intención de hacerlo negociable.
 La ley de circulación, es decir, si es nominativo, a la orden o al portador.
 El nombre de la entidad emisora y su domicilio; ésta es la deudora una vez estampe su firma. Es la obligada cambiaria
directa. En este domicilio es donde se deben pagar el capital y los intereses.
 La serie, número, valor nominal y primas.
 El rendimiento de los bonos.
 El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los intereses.
 El número de cupones que lleve adheridos: los que posibilitan adquirir acciones de la sociedad emisora.
 La firma del representante legal de la entidad emisora
 Si los bonos son o no convertibles en acciones y las formas de conversión respectivas.
 La advertencia en caracteres destacados de que la autorización de emisión, la inscripción en el registro nacional de
valores e intermediarios y la autorización para realizar la oferta pública, no implican certificación sobre la bondad del
valor o la solvencia del emisor.
 Las demás indicaciones que sean convenientes.

597. CUÁLES SON LAS CLASES DE BONOS?:


 Bono ordinario: El acabado de describir.
 Bono convertible en acciones: En este bono no se incorpora el derecho a reclamar una suma determinada de dinero,
sino el de reclamar una mercancía denominada acciones. Por ello deja de ser un título de contenido crediticio para
convertirse en uno de tradición o representativo de mercancías. El derecho de conversión puede ser total o parcial,
por ello se le denominan bonos mixtos pues mandan convertir en acciones parte del valor del bono y la parte restante
se reclama en dinero. En éstos debe especificarse el plazo durante el cual puede ejercerse el derecho de conversión
y las bases de la misma. Deben expedirse como nominativos, entonces se restringe su circulación. No pueden
colocarse a descuento porque ellos posteriormente van a configurar el capital de la sociedad, es decir, no pueden
colocarse a un precio inferior a su valor nominal.
 Bonos con cupones de suscripción de acciones: Es un bono ordinario de contenido crediticio que lleva adheridos
éstos cupones que permiten al tenedor convertirlos en acciones.

598. QUIÉNES SON LAS PARTES EN LOS BONOS?:


Tienen una estructura bipartita como el pagaré.
 El emisor: Que es el prometiente, el obligado directo.
 El beneficiario: Que es el adquirente del título.

En títulos a la orden el endosante se convierte en obligado de regreso.


En títulos nominativos éste se cambia por otro nuevo, donde el nuevo adquirente aparece como beneficiario original.
En los títulos al portador la transferencia se hace con la sola entrega material.

599. CUÁL ES EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE UN BONO PARA EL COBRO DE INTERESES Y CAPITAL?:


Cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad.

600. CUÁL ES EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE EXIGIBILIDAD?:


Cuatro (4) años. El representante legal de los tenedores de los bonos responde hasta de la culpa leve. La responsabilidad
de los administradores de la entidad emisora es limitada y solidaria por los perjuicios que causen a los tenedores de bonos
o a terceros.

601. QUÉ ES EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO?:


Es un título valor representativo de mercaderías, que autoriza a su tenedor legítimo a reclamarle al almacén general de
depósito los bienes en él especificados en un tiempo futuro fijo o determinable, pero si no se ha gravado con alguna prenda
dichas mercancías; si las ha gravado lo autoriza para reclamar aquellas siempre que pague el valor del crédito prendario
garantizado con los bienes depositados.

Se trata de un título valor expedido por el almacén general de depósito una vez recibe las mercancías o productos en
depósito del depositante y siempre y cuando se lo solicite dicha persona. Es un T.V. causal, pues la causa queda
incorporada en el título. Su expedición puede hacerse con carácter nominativo, a la orden o al portador.

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602. CUÁLES SON LAS PARTES EN EL CERTIFICADO DE DEPOSITO?::


 El depositario: es el almacén general de depósito; es quien firma el certificado en calidad de obligado directo; es el que
promete entregar las mercancías al tenedor legítimo del certificado; se asimila al aceptante en la letra.
 El depositante: es quien entrega las mercancías en depósito al almacén; es el beneficiario o tenedor original del título;
quien queda facultado para reclamar las mercancías, no obstante puede transferirlo y darle legitimación a un tercero.

603. QUÉ ES EL BONO DE PRENDA?:


Es un T.V. de contenido crediticio que implica una promesa de pagar una suma determinada de dinero en un tiempo futuro,
a la orden de una persona determinada o al portador, que se garantiza con prenda sobre las mercancías que en él se refieren
y que están depositadas en un almacén general de depósito, el cual a la vez garantiza su existencia o el valor equivalente y
que las mantendrá durante el término legal para efectos de la garantía.

El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere
por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda.

Las partes aquí son el otorgante y el beneficiario.

604. QUÉ ES LA CARTA DE PORTE?:


Es un T.V., que expide el transportador terrestre al momento de recibir la carga, pero no es obligatoria su expedición sino
cuando el gobierno lo exija. Es representativa de mercancías y da derecho al tenedor legítimo a reclamarlas. Es además un
título causal, ya que en ella se menciona el contrato que le dio origen. En general se les aplica lo pertinente de la letra de
cambio.

605. QUÉ ES EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE?:


Es un T.V. representativo de mercancías, excluyendo animales y las cosas colocadas sobre cubierta y transportadas así. Lo
expide el transportador marítimo o aéreo una vez embarcadas las mercancías a solicitud del cargador remitente. Circula
mediante endoso, registro y entrega (nominativo), si es al portador con la simple entrega.

 SEGUROS Y BANCA

606. QUÉ ES EL DERECHO PÚBLICO DE SEGURO?:


RTA: Conjunto de normas y regulaciones que disciplinan la intervención del Estado en el mercado asegurador, a través
de la vigilancia que ejerce la Superbancaria. El Estado interviene porque las aseguradoras general gran volumen de
capital y tienen un gran ahorro privado con el objeto de que no se pierdan o se malgasten; interviene también porque el
contrato de seguro se expide en forma masiva involucrando intereses del público, regulando esas cargas.

607. QUÉ ES EL DERECHO PRIVADO DE SEGURO?:


RTA: Conjunto de normas que regulan las relacionen que existen entre las partes que intervienen en el contrato de
seguro.

608. EVOLUCIÓN LEGAL DEL SEGURO COMERCIAL?:


 Edad Media: Aparece primero el seguro marítimo con los préstamos de Gruesa Ventura. Se aseguraban 3 intereses:
La nave, el flete y las mercancías.
 Siglo XVII: Surgió el seguro terrestre a consecuencia del gran incendio de Londres en 1666.
 1807: Código de Napoleón aparece el contrato de seguro.
 1829: Aparece el seguro terrestre con el Código Español.
 Ley 57/887: En Colombia aparece el terrestre.
 Ley 45/23: Misión Kemmerer, introdujo el marco legal para el control de las entidades aseguradoras creando la
Superbancaria.
 Ley 105/27: Da un marco de vigilancia directo y especial en esta actividad.
 Res. 22/55: De la Superbancaria, por la cual se modificó el contrato de seguro.
 Ley 65/66: Sobre corredores de seguro.
 Dec. 410/71: Surge el Código de Comercio.
 Ley 45/90: Aparece el margen de solvencia y se cambia la política de vigilancia de tarifas. Autoriza al gobierno para
recopilar las normas dispersas de D. Financiero.
 Dec. 01/90: Reforma las normas del contrato de seguro terrestre.
 Dec. 1730/90: Primer Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
 Ley 35/93: Contrarreforma a la ley 45/90, es menos severa frente a la mora del asegurador. Por primera vez se
consagra el riesgo putativo en el seguro terrestre.
 Dec. 663/93: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
 Ley 80/93: Pólizas de cumplimiento y calidad, etc.
 Ley 389/97: Modifica los Arts. 1036, 1046 y 1047 del C.Co., el contrato de seguro pasa de ser solemne a consensu al
y la prueba es escrita y por confesión.

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609. CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO?:


 Existencia:
o Recorre la definición legal.
o Que tenga los elementos esenciales del contrato.
o Si degenera en otro contrato in fluye en su existencia.
 Validez: Que contenga los requisitos del 1502 del C.C., es decir, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos, sin
los cuales existiría nulidad absoluta o relativa, según el caso.
 Eficacia:
o Publicidad
o Oponibilidad

610. CUÁLES SON LAS FORMAS DE INOPERANCIA DE LOS CONTRATOS?:


 Por vicios de la creación del contrato:
o Existencia:
 Ausencia de elementos esenciales.
 Ausencia de formalidades sustanciales.
o Validez:
 Nulidad Absoluta.
 Nulidad Relativa.
 Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes:
o Terminación.
o Reducción de indemnización.
o Pérdida total de la indemnización.
 Por la duración del contrato:
o Terminación por:
 Revocación unilateral.
 Mutuo disenso.
 Destrucción de la cosa asegurada.
 Falta sobreviniente de uno de los elementos del contrato.
 Por expiración de la vigencia del contrato.

611. CÓMO ES LA ETAPA PRECONTRACTUAL?:


Son manifestaciones de las partes especialmente de la parte que va a tomar el seguro, donde se dirige a la Aseguradora
para solicitar el servicio del contrato de seguro. En esta etapa surgen unas responsabilidades: Las partes deben actuar de
buena fe, lealtad y sinceridad; la Aseguradora debe analizar la documentación allegada por el solicitante y si es conforme,
se celebra el contrato cuyo objeto es amparar riesgos y cubrir el siniestro. Se dice que el contrato es consensual, lo que
querría decir que el contrato empieza a operar a partir del acuerdo, sin embargo, continúa vigente la norma que refiere al
término para expedir la póliza, y de ésta hacen parte los siguientes documentos: la solicitud del seguro, los anexos,
comunicaciones y certificados cuando son pólizas flotantes o automáticas.

612. CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE SEGURO?:


Reales: Un bien determinado
Seguros de Daños. Patrimoniales: El patrimonio en general
Seguro Terrestre:
Seguros de Personas.

Seguro Marítimo.
De la Navegación:
Seguro Aéreo o de Riesgo

613. QUÉ ES EL CONTRATO DE SEGURO?:


RTA: Es un negocio jurídico por el cual una parte llamada tomador, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los
riesgos sobre un bien determinado, a otra llamada aseguradora, quien se obliga a asumir esos riesgos e indemnizar si
el siniestro ocurre.

El asegurador es una persona pública o privada que debe estar autorizada por el Estado, a través de la Superbancaria
y funcionar como una S.A.

614. CÓMO SE PRUEBA UN CONTRATO DE SEGURO?


Se prueba por escrito o por confesión.

615. CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO?:


 Consensual: Se perfecciona con la voluntad de las partes, el problema es que la ley no dijo que era un principio de
prueba por escrito, sino escrito. Antes de la modificación se decía que el contrato era solemne y que se probaba con

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la póliza, por ello se hablaba de un amparo provisional cuando no se había expedido la póliza. Con la consensualidad
no se sabe en qué momento empieza a operar el contrato.

 Bilateral: Las partes contratantes se obligan recíprocamente. Así al tomador le corresponde pagar las primas, actuar
de buena fe, informar del siniestro. A la Aseguradora, cobrar las primas, actuar de buena fe, expedir la póliza,
indemnizar el siniestro.

 Aleatorio: La operación como tal no es aleatoria, mientras que el contrato sí es aleatorio ya que no sabemos cuando
ocurrirá el siniestro. Aquí no se aplica la teoría de la imprevisión (Art. 868 inc. Final), mientras que en el contrato de
seguro de la Ley 80/93 si se aplica esta teoría. El alea es para el asegurado.

 Oneroso: Porque la utilidad se predica para las dos partes. En un momento determinado hay desembolso de dinero
de las dos partes. El Asegurado paga las primas del seguro; la aseguradora tiene la obligación condicional cuando
ocurra el siniestro de indemnizar (cuando es seguro de daños) o de pagar la suma asegurada (cuando es seguro de
personas).

 Ejecución Sucesiva: Se ejecuta a través del tiempo, se va pagando y se va cubriendo el riesgo.

 Adhesión: Por ser en formato preimpreso. Pero hay argumentos para restringir esta teoría:
o Hay normas imperativas que las partes deben respetar, será nulo si se contravienen y solo se podrán modificar si
benefician al asegurado.
o Existe control del Estado a través de la Superbancaria.
o Existe control del Estado sobre la legalidad de las pólizas (interpretación de cláusulas ambiguas).

616. QUÉ ES PRUEBA POR ESCRITO Y PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO?:


Decíamos que el contrato de seguro se puede probar por escrito o por confesión.
 Prueba por escrito: El escrito sería lo plasmado en un documento, en este caso la póliza, y que ésta puede ser
entregada dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato, por tanto, deben aparecer por lo menos, los
elementos esenciales del contrato: las partes, el objeto y las reglas de ese contrato.
 Principio de prueba por escrito: Es cualquier documento en el que aparezca al menos un indicio de que se celebró un
contrato de seguro, como un recibo.

Probatoriamente, el escrito como tal prueba el contrato y el principio de prueba por escrito no prueba el contrato pero
da la posibilidad de utilizar otros medios de prueba. El problema que surge es que la ley no autorizó utilizar otros
medios de prueba, aparte de la confesión, por lo que si se debe probar por escrito, en dónde quedaría la
consensualidad?.

617. CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO?:


Interés asegurable, riesgo asegurable, prima y la obligación condicional del asegurador:

 El Interés Asegurable:
o Concepto: Es una relación económica, ya que el contrato ampara la posibilidad de un desmedro económico, por
ello no se puede confundir con el objeto asegurado.
o Ubicación: El legislador lo ubicó en el seguro de personas y de daños.
 En el de personas el interés asegurable es en su propia vida; en la vida de las personas a quienes legalmente pueda
reclamar alimentos; y en las de aquellas cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un perjuicio económico.
 En el de daños el interés asegurable lo tiene toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o
indirectamente, por la realización de un riesgo. Pero ese interés debe ser: Lícito y susceptible de estimación en
dinero.
o Transferencia:
 Por acto entre vivos: La regla general es que esta transferencia produce automáticamente la extinción del contrato,
pero la excepción consiste en que subsista interés asegurable en cabeza del asegurado, siempre que éste informe
a la aseguradora de esta circunstancia dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la transferencia.
 Por Causa de Muerte: El contrato subsiste a nombre del adquirente, a cuyo cargo queda el cumplimiento de las
obligaciones pendientes en el momento de la muerte del asegurado. El adjudicatario en este caso tiene un plazo de
15 días a partir de la sentencia aprobatoria de la partición para comunicar al asegurador la adquisición respectiva,
de lo contrario el contrato se extingue.
o Características:
 El interés asegurable debe ser lícito.
 Debe ser susceptible de estimación en dinero.
 Sobre un mismo bien pueden concurrir varios intereses los cuales son asegurables, simultánea o sucesivamente,
hasta por el valor de cada uno de ellos, pero el valor de la indemnización no puede superar el valor total de la cosa
en el momento del siniestro.
 Un conjunto de bienes también puede ser asegurado (establecimientos de comercio con todo lo que contengan). Los
muebles de una casa también, pero no las alhajas, cuadros de familia, colecciones, objetos de arte, ya que éstos
deben ser individualizados por aparte.
 No puede existir un contrato de seguro sin interés asegurable.

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 El lucro cesante y el daño emergente se puede asegurar pero deben ser objeto de acuerdo expreso.
 El interés debe existir en todo momento, ya que su extinción lleva consigo la extinción del contrato de seguro, pero
lleva consigo también la indemnización proporcional al tiempo corrido del riesgo o de devolver la prima devengada
o una reducción de la suma asegurada cuando se pague la indemnización.

 El riesgo asegurable:
o Concepto: Es un acontecimiento que no se espera que ocurra, o que si puede ocurrir no se sabe cuando. Es decir,
es aquel que está sujeto a un hecho incierto y que no depende del asegurador, del tomador ni del beneficiario.
o Características:
 No debe depender de la voluntad de las partes.
 Hace surgir la obligación condicional del asegurador.
 Según JOAQUIN GARRIGES, son 4 las características que debe tener ese riesgo:
 Debe ser posible: incendio, terremoto, inundación.
 Ese hecho debe ser una realización incierta: No se sabe cuando ocurra.
 Debe ser un hecho fortuito: Q’ suceda de un momento a otro.
 Que la ocurrencia de ese hecho ocasione un daño: Un daño que afecte el patrimonio del asegurado.
 Los riesgos deben ser hacia el futuro, pero es probable que se cubran riesgos pasados de los cuales no se tenga
conocimiento, éstos son los llamados riesgos putativos, es decir, hay un hecho cierto que es asegurable, la muerte.
o Hechos Asegurables:
 Riesgos de la naturaleza.
 Riesgos como consecuencia de la guerra.
 Riesgos del lucro cesante.
 Riesgos del daño emergente.
 Riesgos por vicios propios de la cosa (denominados indemnización por valor de reposición o de reemplazo. Art.
1090).
 La responsabilidad contractual y extracontractual.
o Actos inasegurables:
 El dolo.
 La culpa grave.
 Los meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario.
 Las sanciones penales o policivas.
 Los hechos ciertos (salvo la muerte).
o ¿Si un hecho cierto como la muerte es asegurable, el riesgo del suicidio es lícito o ilícito?: Es ilícito asegurar el
suicidio, porque es un acto de la voluntad, sin embargo se debe mirar hasta que punto de vista la voluntad es un
acto libre, en algunos casos.

 La prima o precio del seguro:


o Concepto: Obligación a cargo del tomador la cual puede ser pagada por éste o por el beneficiario. Es la
característica de la onerosidad del contrato. Aparece porque se está trasladando un riesgo del patrimonio del
asegurado al asegurador, lo cual genera un costo. Esta se fija de acuerdo a lo que fije la aseguradora o al riesgo
o al riesgo que se va a cubrir, por lo cual se manejan unas variables técnicas, las cuales conforman el concepto
total de prima.
o División de la prima desde el punto de vista técnico, o variables de ella:
 Prima Pura: Es lo que realmente cuesta el seguro, es una parte del precio que va a un fondo especial y constituye
un ahorro de todos los asegurados, si el siniestro ocurre lo pagan de este ahorro.
 Costo de Intermediación o spreat: Ganancia de la aseguradora por el servicio prestado.
 Costos de Administración: Por administrar la prima pura, por hacer inversiones en bancos, acciones, etc., toma
dineros del fondo.
 Utilidad para el Asegurador: Es la ganancia neta.
o Término para pagarla: A más tardar dentro del mes siguiente contado desde el que se entregó la póliza, o de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, pero si se pactó otro término será desde él.
o Lugar del pago: En el domicilio del asegurador o en el de sus representantes o agentes autorizados.
o Mora en el pago: Genera la terminación automática del contrato y da derecho al asegurador para exigir el pago de
la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. En el seguro de personas
no termina automáticamente, se concede un plazo de un mes para el pago, así mismo, no termina cuando se
hayan pagado las primas correspondientes a los dos primeros años de su vigencia, solo termina cuando el valor
de las primas atrasadas y el de los préstamos efectuados con sus intereses, excedan el valor de cesión o rescate.
En la Ley 80/93 dice que el seguro no expira por falta de pago de la prima.
o Casos en que debe devolverse:
 Por terminación del contrato sin q’ el riesgo haya ocurrido. (pactarlo).
 En los casos de cesión o rescate.

 La obligación condicional del asegurador:


o Concepto: Es un elemento esencial del contrato.
o Cuándo surge?: Cuando el siniestro ocurre.
o Cómo se entera el asegurador?: Por aviso que se le debe dar dentro de los 3 días siguientes al siniestro, excepto
cuando la aseguradora haya participado en el rescate.

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o Qué prueba el asegurado?: LA ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, lo cual se hace al momento de
la reclamación.
o Término para reclamar: La ley no lo prevé.
o Situaciones importantes:
 Obligación condicional: La condición es pagar cuando ocurra el siniestro, lo que se genera con la reclamación.
 Obligación alternativa: Pagar en dinero, reponer o reparar el objeto afectado, lo pactado en el contrato, sino se
estipuló significa que es a elección del asegurador.
o Por qué está determinada la obligación del asegurador?:
 Por el valor asegurable: Lo que el asegurado dice vale el bien.
 Por el valor real del interés asegurable: Valor verdadero del bien.
 Por el valor de la pérdida: Aparece cuando ocurre el siniestro.

618. DIFERENCIE ENTRE EXIGIBILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y MORA:


 MORA:
o Del Asegurado: Terminación del contrato, o 1 mes más si es de personas.
o Del asegurador: Cuando pasado el mes para pagar la indemnización no lo ha hecho.

 EXIGIBILIDAD: Surge con la ocurrencia del siniestro, se hace la reclamación, probando la ocurrencia y la cuantía de
la pérdida. La aseguradora tiene 1 mes, pudiendo:
o Guardar silencio: si lo hace está aceptando y tiene 1 mes para pagar, si no paga incumple y empieza a incurrir en
mora
o Objetar: Debe ser seria y fundada.
o Pagar: Cumple cabalmente.

 INCUMPLIMIENTO: Se cobran intereses moratorios en juicio ejecutivo. Si hay otros perjuicios se cobran en proceso
ordinario.

619. QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE SEGURO MUTUAL Y CONTRATO DE SEGURO?:


 El mutual: Llamado seguro cooperativo, hay identidad de partes entre asegurador y tomador, quienes pagan las primas
conforman a su vez la entidad aseguradora
El comercial: El asegurador es una entidad financiera y son contratos de masa.
 El Mutual: No hay ánimo de lucro sino protección a sus intereses.
Comercial: Busca el ánimo de lucro.
 Mutual: Las utilidades que generan las primas se distribuyen entre los asegurados.
Comercial: Las utilidades son para la sociedad.
 Mutual: Es denominado a prima variable.
Comercial: La prima es fija.

620. QUÉ DIFERENCIAS HAY CON EL SEGURO SOCIAL?:


 Social: Es obligatorio para empleados.
Comercial: No es obligatorio.
 Social: El riesgo es la parte física de la persona.
Comercial: El riesgo asegurable puede ser todo.

621. QUÉ ES EL SEGURO ECOLÓGICO?:


El que tiende a proteger los derechos de las personas cuando son amenazados por alteraciones ecológicas o en el medio
ambiente. Lo deben obtener todos aquellos a los que se les otorgue una licencia ambiental.

622. HAGA UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL SEGURO TERRESTRE Y EL SEGURO MARÍTIMO:


 En cuanto al fenómeno del riesgo:
o Marítimo: Se cubren 3 intereses asegurables (nave, Flete, mercancías), existe el riesgo putativo.
o Terrestre: El interés asegurable es uno solo (el vehículo o mercancías), no hay riesgo putativo, será asegurable el
riesgo futuro.
 En cuanto al fenómeno de las garantías: Son cargas del tomador de hacer determinada conducta o acto:
o Terrestre: En la póliza deben estar estipuladas c/u de las garantías.
o Marítimo: No se requiere que sean explícitas, se rigen más por la costumbre.
 En cuanto al fenómeno del pacto del valor estimado: Convenio a que llegan las partes de decir cuánto puede costar el
valor asegurable. Este valor está sujeto a que se presente el infraseguro o el sobreseguro y se aplicará la regla
proporcional.
o Terrestre: Hay sobreseguro e infraseguro.
o Marítimo: No hay sobreseguro
 En cuanto al fenómeno del abandono y pérdida total constructiva: (1074)
o Terrestre: Carga del asegurado, no puede abandonar las cosas objeto del seguro y evitar que el siniestro se
propague o sea mayor.
o Marítimo: Las cosas pueden ser abandonadas porque el rescate de ellas no es factible y de serlo es muy costoso.
Es aquí donde se presenta la pérdida total constructiva. Es una pérdida mentirosa, la única carga es tratar de evitar
el siniestro.

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623. HAGA UNA COMPARACIÓN ENTRE EL SEGURO DE DAÑOS Y EL SEGURO DE PERSONAS:


 Interés asegurable:
o Personas: Son los elementos de la persona comenzando por la vida.
Daños: Cosas susceptibles de valoración en dinero y lícitas.
o P: Se habla de pago de un compromiso previo sobre el valor que se le ha dado a un bien personal.
D: Se habla de indemnización, se paga en dinero o se entrega otro bien.
 Subrogación:
o D: Si se presenta, por haber indemnización, se cobra solo hasta el monto que pagó.
o P: No se da porque no hay indemnización.
 Valor asegurable y valor real de este interés:
o P: No hay diferencia.
o D: El pago debe ser de acuerdo a la realidad. Si el valor asegurado es inferior al valor real hay infraseguro, si es
superior = sobreseguro (mala fe del asegurado).
 Coexistencia de seguros:
o P: No se presenta porque los seguros son separados.
o D: Cuando se dan 4 elementos (identidad de riesgo, de asegurado, de interés y pluralidad de aseguradores). La
obligación es informar que ya está asegurado y otra aseguradora, so pena de perder la indemnización.
 Cobro coactivo de la prima:
o P: No es posible cobrar la primera prima, pero sí las posteriores, pactándolo expresamente en el contrato (cobro
o no).
o D: Sí es posible cobrar desde la primera prima.
 Mora en el pago de la prima:
o P: No termina automáticamente el contrato. (1 mes periodo de gracia. Valor rescate luego de 2 años).
o D: Terminación automática del contrato. Ley 80 no se termina.
 Declaración del estado del riesgo:
o P: Hay irreductibilidad del pago. (cuando el asegurado incumple las obligaciones en caso de siniestro, puede
deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que ese incumplimiento le haya causado).
o D: No hay irreductibilidad.
 Agravación del estado del riesgo:
o P: No se presenta
o D: Sí se presenta

624. QUÉ ES EL PACTO DE VALOR ESTIMADO?:


Es un acuerdo expreso a que llegan el tomador y el asegurador para evitar situaciones de infraseguro, especialmente para
no aplicar un mecanismo de técnica jurídica denominada la regla proporcional. Es ponerse de acuerdo en el valor del bien
asegurado. Si existe este pacto la aseguradora no puede alegar el infraseguro.

625. QUÉ ES LA REGLA PROPORCIONAL?:


Mecanismo técnico-jurídico, creado por ley con la finalidad de buscar un equilibrio contractual, como un medio de compensar
la insuficiencia de la prima, por tanto no constituye la manifestación del asegurado una conducta reprochable. Para aplicar
esta regla se debe tener en cuenta 2 cosas: Que exista infraseguro y que se esté hablando de pérdida parcial.

Fórmula: Vi= VP x VA
VR
Donde:

Vi: Valor a indemnizar.


VP: Valor de la pérdida.
VA: Valor asegurable.
VR: Valor real.

626. QUÉ ES EL INFRASEGURO?:


Cuando el valor estimado o asegurable está por debajo del valor real del interés asegurable.

627. QUÉ ES EL SOBRESEGURO?:


Cuando el valor estimado o asegurable es superior al valor real del interés asegurable. Este exceso produce la nulidad del
contrato con retención de la prima a título de pena, pero solamente cuando el asegurado haya obrado maliciosamente, en
los demás casos se promueve su reducción.

628. QUE ES EL REASEGURO?:


Es asegurar a una aseguradora. Contrato en virtud del cual el reasegurador asume con el asegurador directo las mismas
obligaciones que éste a contraído con el tomador.

629. QUÉ ES EL COASEGURO?:


Contrato en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado, o con su aquiescencia previa, acuerdan
distribuirse entre ellos determinado seguro.

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630. QUÉ ES LA COEXISTENCIA DE SEGUROS?:


RTA: Es cuando hay pluralidad de seguros. En este caso los aseguradores soportan la indemnización debida al asegur ado
en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos siempre que el asegurado haya actuado de buena fe, ya que la mala
fe en la contratación produce nulidad.

El asegurado debe informar por escrito al asegurador, dentro de los 10 días a partir de su celebración, la existencia de varios
contratos sobre un mismo interés asegurable, so pena de la terminación de los contratos. A menos de que el valor conjunto
de los seguros no exceda el valor real del interés asegurado.

631. CUÁLES SON LOS 4 ELEMENTOS EN EL SEGURO DE DAÑOS PARA QUE SE PUEDA PREDICAR LA
COEXISTENCIA DE SEGUROS?:
 Diversidad de aseguradores.
 Identidad de asegurado.
 Identidad de interés asegurado.
 Identidad de riesgo.

632. CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS?:


 Según la negociación de la póliza por parte del asegurado:
o Nominativas: Se requiere inscripción, firma y entrega (son las únicas en Colombia).
o A la orden: Solo con la firma.
o Al Portador: Solo con la entrega.

 De acuerdo a la modalidad de la póliza que se utilice para cubrir el interés asegurable:


o Específicas: El interés asegurable está determinado claramente en la póliza.
o Flotantes: Dirigidas a intereses asegurables que se encuentran en un lugar determinado (bodega, almacén). Puede
suceder que una persona tenga una bodega pero sus productos no son constantes. Ej. Su mercancía es rotativa.
Es complicado estar suscribiendo pólizas, por ello se hace una sola póliza llamada flotante, pero se trabaja con
certificados. Aquí juega la buena fe creer en el dueño de la bodega respecto de las cosas que habían en la bodega
al momento del siniestro.
o Automáticas: Referidas al contrato de seguro de transporte de mercancías, ya que no están en lugar fijo. También
se maneja con certificados, los cuales son anexos a la póliza. No interesa que el siniestro haya ocurrido pues se
puede expedir el certificado, pero se debe establecer qué mercancías son, su cantidad y su calidad.

Las flotantes y automáticas se caracterizan porque hacen referencia un interés que no es determinado pero si determinable.

633. QUÉ ES LA SUBROGACIÓN DEL ASEGURADOR?:


Es cuando el asegurador paga una indemnización. En este caso se subroga, por ministerio de la ley y hasta la concurrencia
de su importe, en los derechos del asegurado, contra las personas responsables del siniestro. Pero estas personas podrán
oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.

Hay también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor a contratado el seguro
para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada.

Ejemplo: Gallinas S.A. contrató con Colseguros S.A., la importación desde Francia de unas cámaras especiales para guardar
huevos. Una vez llegaron las mercancías a Colpuertos Barranquilla, se dejaron en bodega pero a la intemperie, las cámaras
se averiaron, razón por la cual Gallinas S.A. da aviso del siniestro a Colseguros para que le pague la indemnización
correspondiente que fue de 10 millones de pesos. Posteriormente, Colseguros demandó a Colpuertos para que le pague lo
que tuvo que pagar como indemnización. Si Colseguros debe pagar, Gallinas S.A. no puede exonerar de responsabilidad a
Colpuertos ya que pierde la posibilidad que colseguros le pague.

No hay derecho a la subrogación: cuando el asegurado resulte responsable por los actos u omisiones de las personas que
están bajo su cuidado; ni contra el causante del siniestro si es pariente del asegurado dentro del segundo grado de
consanguinidad directa o colateral, padre adoptante, hijo adoptivo o cónyuge no divorciado. Pero esto no se aplica si la
responsabilidad proviene de dolo o culpa grave, ni en los contratos de manejo, cumplimiento y crédito, si hay amparo de
seguro. En estos últimos casos la subrogación está limitada en su alcance de acuerdo con los términos del contrato.

634. QUÉ ES LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO?:

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Es la manifestación obligatoria del tomador del seguro de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan
el estado del riesgo, según el cuestionario que le formula el asegurador. Esta declaración es necesaria en el seguro de
daños, pero no en el de personas ya que día a día la persona envejece.

La reticencia o inexactitud sobre esos hechos o circunstancias, que conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído a
celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no es nulo, pero el asegurador solo esta
obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima
estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

En cuanto a la conservación del estado de riesgo y la notificación de cambios: El asegurado o el tomador están obligados a
mantener el estado de riesgo. Por tal razón si el estado de riesgo cambia, debo notificar al asegurador. Si ese cambio se va
a presentar en determinada fecha debo avisar con antelación no menor de 10 días hábiles, pero si no se de ese cambio pero
sobreviene, la notificación debe hacerse dentro de los 10 días siguientes. Pero si el cambio del estado de riesgo se presentó
pero la persona no tuvo conocimiento de ella, tiene un término de 10 días para notificarlo a partir de que tuvo conocimiento,
pero en todo caso se presume que tuvo conocimiento pasados 30 días desde el momento de la modificación del estado del
riesgo.

Notificada esa modificación, el asegurador puede revocar el contrato o exigir el ajuste en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero únicamente la mala fe del asegurado o del tomador
da derecho al asegurador para retener la prima no devengada.

635. QUÉ ES EL PRINCIPIO DE IRREDUCTIBILIDAD?:


Cuando la aseguradora no puede reducir el valor del seguro. Ej. Cuando pasados dos años en vida del asegurado no puede
reducirse por error en la declaración de asegurabilidad, antes sí.

636. QUÉ ES EL ITER CONTRACTUS, EXPLÍQUELO:


Es el camino contractual.

 Solicitud: Manifestación del tomador de contratar un seguro, puede ser por escrito o verbalmente, si es por escrito y
firmada por el tomador, hace parte de la póliza, de lo contrario no. Por la consensualidad podría confundirse con la
celebración del contrato.
 Póliza: Es un documento formal y ad probationem especial que constituye la prueba de la celebración del contrato y
para fines probatorios debe ser entregada al asegurado a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la celebración
del contrato; debe ser redactada en castellano y expedir las copias que requiera el asegurado.
 Anexos: Se refieren a todos los documentos que se expiden, con anterioridad o posterioridad a la celebración del
contrato, los cuales se tienen como partes de la póliza. Constituyen elementos por los cuales se puede modificar el
contrato o pueden suspender una cláusula o que tiendan a la renovación del contrato. En las flotantes y automáticas
se requieren los certificados.
 Aviso del siniestro: El asegurado o el tomador debe avisar dentro de los 3 días siguientes a la ocurrencia del siniestro.
Si no hay aviso se presenta reducción o pérdida del a indemnización.
 Reclamación: El asegurado debe probar la ocurrencia del siniestro y el valor de la pérdida, so pena de no pago.
Reclamación que se hace por escrito.
 Contestación: Guardar silencio, objetar, pagar.
 Acciones: Ordinaria y ejecutiva.

637. CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA POLIZA?:


 Razón o denominación social del asegurador.
 Nombre del tomador.
 Nombres del asegurado y el beneficiario o la forma de identificarlos si fueren distintos del tomador.
 Calidad en que actúa el tomador del seguro.
 Identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro.
 Vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de terminar unas y
otras.
 Suma asegurada o el modo de precisarla.
 Prima o el modo de calcularla y la forma de su pago.
 Riesgos que el asegurador toma a su cargo.
 Fecha en que se extiende y la firma del asegurador.
 Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.

638. CUALES SON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA POLIZA?:


 La solicitud del seguro firmada por el tomador.
 Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza.

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639. QUÉ ACCIONES SE PRESENTAN EL CONTRATO DE SEGURO?:


Ordinaria y ejecutiva.

640. REFIÉRASE A LA ACCIÓN EJECUTIVA CON PÓLIZAS:


La póliza presta mérito ejecutivo, por sí sola, en los siguientes casos:
 En los seguros dotales una vez cumplido el respectivo plazo.
 En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate.
 Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quienes lo represente, entregue
al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza
sean indispensables para acreditar la ocurrencia del hecho y la cuantía de la pérdida, sin que dicha reclamación sea
objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no fue objetada, el demandante debe manifestar tal
circunstancia en la demanda.
 Igualmente, por la consensualidad, si el representante legal de la aseguradora confiesa, existirá mérito ejecutivo.
 El competente es el Juez civil municipal o del circuito según la cuantía.
 Por su parte el asegurador puede cobrar la prima.

641. QUÉ SON LOS VALORES DE CESIÓN O DE RESCATE?:


Son valores que van quedando por dos años y pueden ser tomados para pagar cuotas en el seguro de vida, pero no en el
de daños, o para pagar seguros anteriores, o para amortizar cuando hay mora.

642. REFIÉRASE AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO:


La reclamación no es requisito para iniciar proceso ordinario, ya que el Art. 90 del C.P.C., fue modificado, la notificación de
la demanda se tiene como requerimiento, por ello no es requisito de procedibilidad.

Defensa de la aseguradora: Puede excepcionar proponiendo:


 Nulidad del contrato:
o Por pluralidad de amparos ya que se buscó un enriquecimiento;
o Cuando la profesión no goce de la protección estatal o cuando al momento de celebrarse el contrato el asegurado
no es legalmente hábil para ejercer la profesión (seguro de responsabilidad);
o La inexactitud o reticencia del estado del riesgo; cuando el asegurado no cumple la garantía pactada;
o Por sobreseguro.
o Por coexistencia de seguros de mala fe.
 Pérdida de la indemnización asegurada:
o Por falta de aviso de la ocurrencia del siniestro.
o Cuando el asegurado renuncia a sus derechos frente a quien causó el daño.
o Por coexistencia de seguros de mala fe.
o Por incumplimiento de las obligaciones que corresponden en caso de siniestro.
 Terminación General del contrato:
o Por inhabilidad en el ejercicio de la profesión en el seguro de responsabilidad.
o Por desaparición del interés asegurable.
o Por mora en el pago de la prima.
o Falta de notificación oportuna de la modificación del estado del riesgo.
o Por transferencia del interés asegurable por acto entre vivos.
o Por destrucción de la cosa por causa ajena al seguro.
o Cuando el profesional sea legalmente inhabilitado para el ejercicio de la profesión.

643. QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN Y CUÁLES SUS TÉRMINOS?:


Ordinaria: 2 años desde el momento en que el interesado ha tenido conocimiento del siniestro.
Extraordinaria: 5 años, desde que nace el respectivo derecho y corre para todas las personas.

El Aviso, la solicitud y la reclamación NO interrumpen la prescripción.


Procesal, jurídica y legalmente la demanda SI interrumpe la prescripción de las acciones

Llamamiento en Garantía: Sólo se da en los seguros de responsabilidad. Frente a este caso existe un término de prescripción
de 20 años, ya que se trata de responsabilidad contractual y extracontractual.

 FINANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

644. QUÉ ES EL DERECHO BANCARIO?:


RTA: Conjunto de normas jurídicas, integrantes del derecho mercantil, que se refieren a las personas, las cosas y los
negocios, mediante los cuales se realizan las operaciones bancarias. No es autónomo en las especialidades del Derecho,
por tanto, requiere el uso de otras normas sean estas públicas o privadas.

645. POR CUÁLES ÉPOCAS HA PASADO EL DERECHO BANCARIO Y CUÁLES SON SUS NOTAS MÁS
REPRESENTATIVAS?:
 Antigua:

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o No hay operaciones bancarias.


o Los URUCK fueron los primeros banqueros de que hay noticia, tenían casas o templos en donde guardaban
productos que después vendían.
o El primer símbolo monetario apareció en Grecia: La cara de buey.
o En China aparecen las primeras monedas.
o En Babilonia (1913 A.C.) aparece el Código de Hamurabi, el cual regulaba el contrato marítimo, terrestre, el depósito,
la compraventa y las sociedades. Luego aparecen las primeras iniciativas privadas de casas bancarias que
manejaban dineros (729 A.C.), como la Igibi de Sippar y la Murashu de Nippaur, las cuales eran sociedades
comerciales cuya riqueza y conocimiento pasaba de padres a hijos.
o Solón, rey griego en 1954 A.C. consagró por 1ª vez el préstamo con intereses.
o Las primeras monedas se llamaros stateras, luego tomaron el nombre de dracmas manejadas en todo el
mediterráneo.
o Los trapezitas, con balanzas pesaban la moneda por aparecer el negocio.
o Los columbitas se encargaban del cambio de la moneda.
o En Roma por 1ª vez se manejan documentos, se expedían recibos por dineros captados, y quien los llevara
reclamaba los denarios, es el origen del cheque.
 Media:
o Época de la religión, el comercio se detiene.
o Aparecen los cambistas.
o Aparece el contrato trinus, que eran préstamos a la gruesa ventura.
o Aparecen los templarios, quienes recolectaban los impuestos.
o Los templarios al viajar llevaban sus dineros, apareciendo el transporte de valores y las cajillas de seguridad.
o En las cruzadas se le da auge a la moneda de oro, apareciendo los orfebres quienes entregaban certificados de los
bienes que recibían, con lo cual se dice que aparecieron los almacenes generales de depósito.
o Los lombardos empiezan a darle aplicación a la cuenta corriente bancaria, manejaban el depósito regular (no
transfiere el dominio), y el depósito irregular (transfiere el dominio).
 Moderna:
o Vuelve a renacer el comercio.
o Aparecen las ferias, los mercados, posibilitando el intercambio de monedas.
o Aparece la contabilidad: Debe-haber.
o Aparecen organizaciones financieras privadas y públicas las cuales son el origen de los bancos denominados
montes, captaban dinero y expedían unos recibos llamados giracondi, recaudaban impuestos y manejaban la deuda
pública.
o Napoleón acaba los montes y crea los bancos comerciales.
o Con el descubrimiento aparece el billete en España.
o En Italia aparece la negociabilidad de los títulos que representan depósitos.
o John Law: se le debe la cuenta corriente bancaria, ya que consumía pero no pagaba y giraba unos recibos para que
el papá los pagara.
o Aparecieron los bancos Rialto en Italia; Banco de Inglaterra; Banco Royal creado como S.A.
 Contemporánea:
o Perfección de la técnica bancaria.
o Se conoce la letra y el cheque, la cuenta bancaria, etc.

646. REFIÉRASE A LA BANCA EN COLOMBIA:


 1854, aparece la Casa Restrepo y Cia., en Antioquia por el oro allí existente.
 Ley 35 de 1865 el Estado le dejó libertad de emisión a las casas comerciales.
 1871, Enero 2, se crea el primer banco en Colombia: El Banco de Bogotá, de carácter privado, tenía la facultad de emitir
billetes.
 1877 aparece el Banco Popular.
 Aparecen 4 clases de billetes:
o De Tesorería: Respaldado por el estado, se entregaba a funcionarios estatales y servía únicamente para el pago de
impuestos.
o Representativos: Da origen al billete, podía ser 100% cambiado en oro.
o Fiduciario: La mitad era convertible en oro, por cada 100 el Estado pagaba 50
o Papel moneda: Igual que el actual.
 1880, Rafael Núñez crea el Banco Nacional de Dineros Públicos, prohibiendo a los demás bancos la emisión de dinero.
 1886, Rafael Núñez , dijo que los billetes serían papel moneda.
 1887, Ley 57, se adopta el C.C. y el C. de Co.
 Con la nueva Constitución el Estado interviene la economía. En el num. 15 del Art. 76 se faculta al legislador para
establecer el tipo, peso y legislación de la moneda nacional.
 1910, Acto Legislativo No. 3, reforma financiera, se le prohíbe al estado emitir papel moneda.
 1922, llega la misión Kemmerer, Ley 117, se crea el Banco de la República como banca central.
 1923, surgen las leyes 25, 45 (crea la Superbancaria), 46 (hablaba de instrumentos negociables), reguladoras del
Derecho financiero.
 1958, C. de Co., para unificar el proyecto INTAL.
 1963, Se crea la Junta Monetaria.
 1971, Decreto 410, aparece el C. de Co. actual.

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 1973, el Estado se queda como único dueño del banco de la república.


 1990, Ley 45, es una reforma financiera. Faculta al presidente para unificar el sistema financiero.
 1991, Decreto 1730, Estatuto Orgánico Financiero.
 1991, Constitución política de Colombia. El Estado interviene en la economía. Desaparece la Junta monetaria y se crea
la Junta Directiva del Banco de la República. Aparece la denominada Soberanía Monetaria.
 1993, Ley 35, faculta al Presidente para que expida un decreto sobre lo financiero, apareciendo el Dec. 663 de 1993,
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

647. CUÁLES SON LAS FUENTES DEL DERECHO BANCARIO?:


RTA: La costumbre y la ley.

648. CUÁL ES EL OBJETO DEL DERECHO BANCARIO?:


: El objeto lo constituye:
 El Sistema Bancario: Conjunto de entidades e instituciones que señalan las normas que realizan y controlan la
intermediación del crédito.
 Las operaciones bancarias: Activas, pasivas y neutras.
 Bienes y operaciones que realizan estas entidades: Dinero y títulos.

649. QUÉ ES EL DERECHO PÚBLICO BANCARIO?:


Es la función propia del Estado, donde la función de los bancos es ser emisores de la moneda: El banco de la República es
el emisor primario, los demás bancos emisores secundarios.

650. QUÉ ES EL DERECHO PRIVADO BANCARIO?:


El que regula el conjunto de relaciones patrimoniales entre la actividad que realizan los bancos y los usuarios.

651. QUÉ ES EL SISTEMA BANCARIO?:


Conjunto de Autoridades, entidades e instituciones que señalan las normas que realizan y controlan la intermediación del
crédito. Estas instituciones estan reguladas por normas que son de 3 órdenes llamadas facultades reguladoras, cuyo origen
está en la soberanía monetaria, traducido en la prestación del servicio bancario, ya por el Estado o por entidades privadas,
pero bajo el control y vigilancia del primero.

Fuentes Reguladoras de la Actividad Bancaria:


 El Art. 373 de la Constitución Política. (Banco de la República)
 El Art. 150, numerales 13, 19 y 22 de la C. Política. (Funciones del Congreso).
 Normatividad elaborada por cada Banco. (Normas de la Superbancaria y de la Junta Directiva del Banco de la República).

652. QUÉ SON UNIDADES SUPERAVITARIAS Y DEFICITARIAS?:


Las Unidades Superavitarias son los dueños del dinero, son quienes prestan dinero a los bancos con intereses a plazo
vencido. Las unidades deficitarias son los pobres que son quienes obtienen crédito del banco pero a mayor interés anticipado.

653. QUÉ ES EL SPREAT?:


Es el Margen Bruto de Utilidad, lo que se gana el banco por ser intermediario.

654. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL DINERO?:


 Medio General de Pago: Tiene capacidad de adquisición. El dinero es liquidez, representa valor en abstracto, es decir,
no está restringido a mercancías concretas.
 Unidad de medida de todos los valores: En la economía todos los valores (precios, sueldos, salarios, rentas, cánones,
etc) se expresan en dinero. Es decir, el dinero cumple la función de medir y comprar valores.
 Medio de atesoramiento del valor: Al atesorar dinero lo que se atesora con él es la capacidad de compra sobre el valor
real.
 Medio de acumulación de capital: En la economía existen relaciones intersectoriales entre diferentes actividades
productivas. Así, para obtener ganancias, equipos, etc., una empresa compra a otra la materia prima y adquiere la fuerza
de trabajo en el mercado, y esos productos son puestos en circulación.

655. CUÁLES SON LAS FORMAS DEL DINERO?:


 Dinero Mercancía: Antes el ganado actuaba como dinero, luego el oro y la plata que eran el dinero mercancía por
excelencia. Los metales son costosos (con poco se compra), homogéneos (una Oz. equivale a otra Oz.), divisibles
(fácilmente se puede dividir) y durables (permanecen en el tiempo).
 Dinero Símbolo: Vino la acuñación de moneda de oro de diferentes denominaciones, por ello las personas utilizaban
balanzas o básculas para efectuar la compraventa.
 Billetes de Banco: Los bancos primitivos eran bancos de depósito, se mantenía dinero acumulado bajo la forma de metal
precioso y el banco extendía un recibo por el metal depositado. Luego esos recibos se hicieron al portador y cualquier
tenedor podía reclamar el metal. Luego se convirtieron en instituciones financieras ya que prestaban el oro de sus clientes
y cobraban un interés por ello.
Formas contemporáneas del dinero:

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 De Curso Legal: La acumulación de monedas y emisión de billetes pasa a ser monopolio estatal, los cuales son los
únicos de curso legal y de curso forzoso, ya que nadie puede negarse a recibir el pago en billetes.
 Dinero Símbolo Inconvertible: Los antiguos billetes de banco eran recibos al portador convertibles en oro. Los actuales
constituyen papel moneda inconvertibles.
 Dinero Base: Es el nombre que reciben los billetes y monedas emitidas por la Banca Central, llamados también de base
monetaria.

656. QUÉ ES LA SOBERANÍA MONETARIA?:


La que radica en el Estado, por virtud de ella se crea la moneda, se fija el cambio, se fija el valor (papel moneda), lo pone en
circulación. Está en cabeza del Ban. República.

Es el ius monetandi por el cual el Estado fija el tipo, denominación, emisión, regulación de créditos, intereses y creación de
normas jurídicas para la realización de los fines estatales, funciones que ejerce el Congreso.

657. CUÁL ES LA ESTRUCTURA NORMATIVA DEL SISTEMA FINANCIERO?:


RTA: Tiene una regulación jurídica especial, la cual se encuentra en diferentes estamentos, así:

1.- Normas Constitucionales: Facultan al Presidente, al Congreso, al Ban. República y a la


Junta Directiva de éste.
2.- Leyes y Decretos con fuerza de ley: 45/90, 663/93, 510/99, etc.
3.- Actos Administrativos Nacionales: Aplicados a la actividad financiera y proferidos por las
autoridades financieras.
4.- Actos Administrativos Generales: Proferidos por las autoridades de inspección, vigilancia
y control.
5.- Actos Administrativos de autoridades del sector: Ban República, IFI, FOGAFIN.
658. CUÁLES SON LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA?:

ESPECIALE DEL

SupBancaria
Ejecutivo
Fogafin
Legislativo

Ban.Repúb.
Junta Direct
Jueces

659. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA?:


 Ser la Banca Central.
 Regula la moneda y el crédito.
 Emitir la moneda legal.
 Administrar las reservas internacionales.
 Ser prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito.
 Es el agente fiscal del Gobierno.
 Velar por la capacidad adquisitiva de la moneda.

660. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL CONGRESO, SEGÚN EL ART. 150, num. 13, 19 y 22 DE LA CARTA?:
 Determinar la moneda legal y su convertibilidad.
 Dictar la Ley a la cual debe ceñirse el Banco de la República para ejercer sus funciones.
 Dictar las normas para que el Gobierno expida los estatutos del Banco de la Rep.
 Aprobar las operaciones de financiamiento a favor del Estado.

661. REFIÉRASE A LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA:


Creación: Aparece con la ley 45 de 1923, con la Misión Kemmerer.
Concepto: Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda.
Objetivo: Supervisar la actividad financiera, aseguradora y bursátil.
Elementos por los que vela:
 Confianza Pública: Mostrar al usuario que su dinero está bien protegido y que pueden contar con él en el m omento que
quieran.
 Liquidez: Existencia del efectivo.
 Solidez Económica: Por ello la exigencia de capitales y saldos mínimos.
Funciones:
 Generales:

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o Inspección: Esporádica, a petición de parte o de oficio para hacer investigaciones administrativas, contables y
jurídicas.
o Vigilancia: Es continua para que se cumpla con las disposiciones legales y estatutarias.
o Control: Se asume ante situaciones críticas y trata de solucionar los problemas jurídicos, contables o económicos.
 Específicas:
o Certificar el funcionamiento de las entidades financieras.
o Certificar la existencia de la entidad financiera.
o Autorizar la creación de entidades financieras.
o Función judicial.
Entidades Vigiladas:
 Las Instituciones Financieras.
 Fogafín.
 Los intermediarios financieros.
 Banco de la República y,
 Fondos de proyectos de desarrollo.

662. REFIÉRASE AL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS “FOGAFIN”::


Creación: Nace con la Ley 117 de 1985.
Concepto: Es una persona jurídica, con autonomía administrativa, de naturaleza única, de derecho público, que se
encuentra bajo la vigilancia, inspección y control de la SuperBancaria.
Junta Directiva:
 Ministro de Hacienda.
 Gerente del Banco de la República.
 Superintendente de Valores.
 Dos (2) designados del Presidente.
 Representantes del Sindicato Bancario con voz pero sin voto.
Funciones:
 Fortalecer las instituciones financieras que hacen parte del fondo.
 Participar transitoriamente del capital de las entidades adscritas.
 Tomar la administración y dirección de las instituciones financieras cuando se encuentren en dificultades económicas.
 Procurar la liquidez de los activos financieros y prestar liquidez frente a bienes en dación en pago.
 Otorgar el seguro de depósito: póliza que asegura el 80% del capital de la sociedad, es obligatorio ya que se requiere
para renovar el certificado anual de funcionamiento.
Afiliación: Es obligatoria la afiliación de las entidades financieras al fondo, al igual que el Banco de la República.
Procedencia de sus recursos:
 Asignaciones del presupuesto General que haga el Gobierno.
 Recursos del pago de la matricula o afiliación.
 Recursos de las primas del seguro de depósito.
 Multas que imponga la Superbancaria a las entidades financieras.
 Inversión de sus recursos.
Conclusión: Es un asegurador de las Instituciones financieras afiliadas.

663. QUE ES EL DUMPING?:


Cuando un competidor, para apropiarse del mercado vende sus productos al mismo costo de producción.

Las responsabilidades a que la Constitución condiciona la "libre competencia", suponen en la práctica una serie de
limitaciones a su ejercicio, que no se pueden desconocer porque de hecho se entra en el terreno de lo indebido, del abuso
del derecho a competir, o si se prefiere, en el campo de la "competencia desleal". En este ámbito, se desplaza la lealtad por
las maniobras deshonestas, el libre juego entre los competidores por las prácticas de mala fe, todo ello reñido, como es
obvio, con la rectitud comercial.

La venta a precio de dumping es una práctica contraria a la competencia leal, y como tal constituye un "abuso del derecho".

El dumping en el comercio internacional se presenta, cuando se introducen productos de otro país a un precio inferior al
precio comparable de un producto similar destinado al consumo en el país exportador, y siempre que con ello se cause o
amenace causar un perjuicio importante a una producción nacional ya existente o que retarde considerablemente la creación
de una rama de la producción nacional.

Dada la importancia que logró el tema de las prácticas restrictivas, y el efecto nocivo que ellas produjeron en el comercio
nacional y en el desarrollo de las industrias locales, sobre todo de los países en desarrollo, se hizo necesario lograr un
consenso a nivel internacional sobre las diferentes prácticas desleales, su incidencia y las posibles vías para contrarrestar
su acción y los efectos dañinos en las economías afectadas. Este cometido se logró con la organización y funcionamiento
del GATT, esto es, con el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que se suscribió en 1947 y entró en vigor
al año siguiente. Colombia adhirió al GATT en 1979, y con la ley 49 de 1981 se ratificó por el Congreso el respectivo
Protocolo.

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El Acuerdo, en su artículo VI de la Parte II, regula los derechos antidumping y establece que "con el fin de contrarrestar o
impedir el dumping, toda parte contratante podrá recibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping
que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto".

El derecho antidumping, como sanción a la referida práctica desleal, consiste en la imposición de un mayor valor al bien
importado, que es del Estado y se recauda para él.

664. POR QUIÉNES ESTÁ COMPUESTA LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA?:
Está compuesta por 7 miembros:
 El Ministro de Hacienda quien la preside.
 Gerente de la Junta Directiva del Banco de la República.
 5 personas nombradas por el Presidente de la República, de dedicación exclusiva, para periodos prorrogables de 4 años,
reemplazados 2 de ellos cada 4 años.

665. QUÉ ES LA BANCA CENTRAL Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES?:


Es la función ejercida por el Banco de la República, con rango constitucional y con la categoría de órgano del Estado, por
tanto, independiente de los demás poderes y con independencia legal para manejar la política económica del Estado.

666. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN, EN TORNO A QUÉ GIRA LA POLÍTICA BANCARIA?:


Gira en torno a:
 La libre competencia.
 El bien común.
 La iniciativa privada.
 La regulación legal de la economía a través de leyes Marco .

667. CUÁLES SON LAS OPERACIONES QUE REALIZAN LOS BANCOS?:


 Activas: El banco asume el papel de Acreedor.
 Pasivas: El banco asume el papel de deudor.
 Neutras: No es acreedor ni deudor, simplemente presta un servicio.

668. CUÁLES SON LAS OPERACIONES ACTIVAS?:


 Mutuo con intereses.
 Cartas de crédito.
 Descuento.
 Apertura de crédito.
 Anticipo.
 Avales y garantías.
 Reporto activo.

 MUTUO CON INTERESES:


o Concepto: Contrato en virtud del cual una persona transfiere o entrega una cosa fungible a otra, con el encargo de
que ésta última le restituya una cosa del mismo género o de la misma calidad. Así, en el mutuo financiero, el mutuante
es una entidad financiera, nunca es gratuito, y la cosa siempre es dinero.
o Elementos:
 Partes: Mutuante y Mutuario.
 Dinero: Es el objeto que une a las partes.
 Intereses: Convencional (el pactado por las partes o lo suple la ley); De plazo o remuneratorios (Bancario
corriente); Moratorios (Una y ½ veces el bancario corriente).
o Obligaciones del mutuario:
 Restituir el dinero en el tiempo y forma pactada.
 Pagar intereses.
o Obligaciones del mutuante:
 Entregar el dinero.
 Recibirlo en el plazo pactado junto con los intereses.

 CARTAS DE CRÉDITO:
o Concepto: Llamado también crédito documentario. Es un contrato por el cual una entidad financiera se compromete,
según las indicaciones del cliente, directamente o por intermedio de un banco corresponsal, a pagar a un beneficiario
una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por un beneficiario, contra
la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

Es un documento que solicita un comerciante a un banco de su localidad para cancelar unas mercancías en la misma
localidad, en una localidad del país o en otro país, previos unos documentos.

o Elementos:

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 Partes: Ordenante (cliente, otorgante o tomador); Banco Emisor (banco escogido por el cliente para que otorgue
la carta); Banco corresponsal, notificador u ordenado (quien notifica al beneficiario para que allegue los
documentos); Banco Pagador (el que efectivamente hace el pago); Banco Reembolsador (el que envía los
documentos al banco emisor); Beneficiario(quien cobra).
 Emisión: Lo hace el banco emisor, de acuerdo a las indicaciones del ordenador. Si el banco acepta, se
compromete independientemente, es decir, responde por el pago de esas mercancías.
 Notificación: El emisor tiene un banco amigo (corresponsal), quien notifica al beneficiario para que allegue los
documentos pertinentes. Pero además de la notificación se exige la confirmación y el aviso de pago. El banco
se denomina nominado cuando manifiesta al beneficiario que ya tiene el dinero en su poder.
 Despacho de Mercancías: Luego de notificado el aviso el comerciante vendedor debe enviarlas de acuerdo a lo
pactado, y una vez enviadas lleve los documentos y cobre.
 Pago: Verificados los documentos se pagan las mercancías.
 Documentos que se exigen: Conocimiento de embarque; Póliza de seguro de las mercancías; Facturas de
compraventa; Certificado de origen; Certificado de Verificación; Certificado de pago de tributos.
o Características:
 Es un contrato accesorio, ya que nace en virtud de otro por ejemplo el de compraventa.
 No es un título valor, pero puede llegar a ser un título ejecutivo complejo
 Herramienta de los comerciantes para el pago de obligaciones.
 Puede ser revocable (es la regla general, el banco emisor lo revoca mientras no haya sido utilizado por el
beneficiario, por ello se debe estipular el término durante el cual debe ser utilizada, pero si se utiliza en parte no
se puede revocar) o irrevocable (si así se estipula en la carta).
 La carta no es endosable ya que no es un título valor, sólo puede transferirse mediante cesión (notificación y
aceptación).
 La carta es independiente del contrato principal (autonomía).
 Es una operación activa por el crédito que el ordenador solicita al banco.
 Es una operación neutra cuando el banco presta solo un servicio, es decir, cuando el cliente tiene una cuenta
en ese banco con provisión de fondos.
 El banco actúa en nombre propio pero por cuenta del ordenante, es decir, que se trata de un mandato sin
representación. (comisión).

o Contenido:
 Nombre del banco emisor y del corresponsal, si lo hubiere.
 Nombre del tomador u ordenante de la carta.
 Nombre del beneficiario.
 El máximo de la cantidad que debe entregarse, o por la cual pueden girarse letras de cambio a cargo del banco
emisor o del banco acreditante.
 El tiempo dentro del cual puede hacerse uso del crédito.
 Los documentos y requisitos que deban presentarse o ser acreditados para la utilización del crédito.
o Clases: En especial hay una:
 Carta Back to Back: O de doble respaldo. Una carta de crédito sirve de respaldo para la expedición de otra carta
de crédito

 DESCUENTO:
o Concepto: Es la concesión de un crédito que un banco le hace a una persona a través del descuento que hace de
una garantía que le entrega el solicitante. Se le llama descuento porque al momento de otorgar el crédito el banco
le resta los intereses que se vayan a causar. Tiene dos presentaciones: Puede ser una obligación que conste en un
título valor no vencido (garantía), no hay liberación de quien entrega los títulos, en cuyo caso el descontante le cobra
al descontado si llega la fecha de vencimiento de ese título, o le cobra al 3º si el descontado no paga. Generalmente
el título que entrega el descontado es superior al crédito que le hace el descontante. Puede ser una negociación de
cartera (Factory), en cuyo caso el banco se apropia del título y el descontado no responde por nada.
o Naturaleza jurídica:
 Unos dicen que es una cesión de crédito. En Colombia se endosan.
 Otros que es una compraventa.
 Otros que es un mutuo y el T.V. sirve de garantía, se critica porque el T.V. se entrega en propiedad al banco y
no en garantía.
 Lo admitido en Colombia: Es un crédito donde figura el banco y un 3º interesado que entrega unos T.V. al banco,
para que este mire el vencimiento, fije los intereses y gane un spreat.
o Partes: Descontante (el banco), Descontado (cliente).
o Características:
 Es un contrato principal: no depende de otro.
 Oneroso.
 Real, para unos porque solo se perfecciona para la entidad cuando transfiere el dinero, y para el descontado se
perfecciona cuando transfiere los títulos. En la vida real la obligación es para el descontado porque el banco no
entrega el dinero hasta tanto no se le haya transferido la obligación.
 Consensual: Dicen unos que basta el acuerdo de voluntades.
o Clases de obligaciones transferibles:
 Las que consten en títulos valores: Se transfiere por endoso (orden).

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 La que conste en un documento cualquiera: La transferencia se hace por cesión.


 Las que consten en libros: Donde conste una deuda bajo la firma del deudor.
o Obligaciones de las partes:
 Del cliente o descontado: Transferir la obligación; Pagar el dinero contenido en el título si al hacerse exigible el
creador no lo ha hecho. Es decir, es una obligación pro solvendo; Pagar la remuneración, la cual se paga
anticipadamente, por ello es descuento.
 Del Banco descontante: Entregar la suma acordada luego del descuento; Presentar el T.V. para su cobro;
Mantener viva la obligación, o sea, no dejarla prescribir o caducar; cobrar judicial o extrajudicialmente; devolver
el título si el deudor paga.
 APERTURA DE CRÉDITO:
o Concepto: Contrato por el cual una institución financiera se obliga a mantener una suma pactada de dinero a
disposición de un cliente, con o sin tiempo límite.
o Naturaleza Jurídica:
 Que es un contrato de mutuo.
 Que es un contrato preliminar al de mutuo.
 Es un contrato típico comercial.
o Partes:
 Acreditante: Entidad financiera.
 Acreditado: Cliente.
o Momentos:
 Momento de Disponibilidad: No significa que el dinero deba estar en una cuenta a disposición del cliente, sino
que el banco la tenga disponible en cualquier momento. El banco es deudor del cliente.
 Momento de Utilización: La entidad se convierte en acreedora y el cliente en deudor.
o Modalidades:
 Según el objeto:
 De dinero: Cuando la obligación de la entidad es poner a disposición del cliente una suma determinada de dinero.
 De firma: El cliente al realizar sus negocios está respaldado por dineros de la entidad financiera. Es un respaldo.
 Por disposición:
 Simple: Las partes acuerdan un límite de dinero en un tiempo determinado, vencido el cual vence el contrato.
 Rotativa: O cupo de endeudamiento, la entidad otorga un cupo, el cual una vez pagado abre nuevamente el
cupo. Debe pactarse así en el contrato o sino se entiende que es simple.
o Formas: Tarjeta de crédito: Para adquisición de bienes y servicios, es rotatorio, se paga una comisión. Intervienen 3
personas (el banco, el cliente, el establecimiento comercial).
o Vigencia:
 Indefinido si no se estipula tiempo
 A término fijo: Para darlo por terminado unilateralmente si se pactó preaviso sino se pactó éste es de 15 días.
 Por apertura de liquidación obligatoria.
 Por muerte del acreditado.
o Contenido del contrato:
 Cuantía: El monto de disponibilidad. No se permite que el cupo sea indeterminado (circular 07/96).
 Plazo: Tiempo de disponibilidad y plazo de reembolso.
 Utilización: Expresar quien o quienes pueden utilizar esa línea de crédito.
 Remuneración: Comisión (es un porcentaje); intereses.
 Garantía: El pagaré en blanco que firma el cliente.
o Características:
 Consensual.
 Bilateral.
 Oneroso.
 De tracto sucesivo.
 Intuito persona.
o Obligaciones:
 Del Acreditante: De Disponibilidad; De avance (consignando en la cuenta corriente del cliente); De Sobregiro;
De aceptación (cuando es de firma); De avalista; De garante.
 Del Acreditado: Reembolsar las sumas utilizadas; pagar la remuneración.

 ANTICIPO:
o Concepto: Es un contrato atípico de crédito con garantía prendaria. Para unos autores no es un contrato sino una
operación de tesorería que permite una liquidez rápida.
o Partes: Entidad financiera y el cliente.
o Características:
 Consensual: Basta el acuerdo entre las partes.
 Real: Requiere de garantía prendaria.
o Clases de prenda:
 Con tenencia: No la aceptan las entidades financieras.
 Sin tenencia: Se elabora contrato aparte del crédito, si es sobre un T.V., se hace un endoso restrictivo como
garantía. Pero el título no se transfiere, es decir hay prenda con tenencia.
o Obligaciones: De la entidad: Desembolsar el dinero. Del cliente: Constituir la prenda, recibir el dinero.

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o Derechos especiales de la entidad:


 Derecho de retención: si el cliente no paga retiene la prenda.
 Sustitución de prenda: Pide al cliente le cambie la prenda por averías en ella por ejemplo.
o Diferencias con el descuento:
 En el anticipo no se transfiere la propiedad del título valor; en el descuento sí se transfiere la propiedad.

 AVALES Y GARANTÍAS:
o Concepto: Contrato en virtud del cual el banco es avalista de una obligación de uno de sus clientes, por tanto si el
cliente no cumple su obligación, el banco lo hace por aquél.

 REPORTO ACTIVO:
o Concepto: Operación activa en unos casos y pasiva en otros (cuando el banco vende el título ya que necesita
liquidez) , según la posición del banco. Es un negocio jurídico por el cual el reportador (banco), adquiere de un 3º
llamado reportado unos títulos valores, mediante el pago de un precio, con la obligación de transferir esos mismos
títulos o unos semejantes contra el reconocimiento de un precio aumentado o al mismo precio más una prima,
comisión o interés. Si no se cumple la recompra el banco se queda con ellos.
o Naturaleza Jurídica:
 Es un préstamo con garantía. (No porque hay transferencia del T.V.)
 Es una compraventa con pacto de recompra. (No porque la compraventa es consensual y no hay goce y el
reporto es real).
 Es un contrato autónomo.
o Características:
 Es un contrato real.
 Solemne, debe ser por escrito.
 Atípico.
 Principal.
 Bilateral.
 Oneroso.
 Conmutativo.
o Objeto del contrato: Que ese objeto se pueda volver a readquirir. Ej. Acciones, bonos, certificados).
o Obligaciones:
 Del Banco:
 Pagar el precio pactado.
 Conservar los título, pero de forma jurídica y no física.
 Ejecutar los derechos derivados del título. Ej. Cobrarlos.
 Devolver los títulos contra la remuneración pactada al vencimiento del plazo.
 Del Cliente:
 Readquirir el título.
 Pagar la remuneración pactada
 Rembolsar los gastos en que haya incurrido el banco por la conservación de los títulos.
o Plazo: Hasta el último día hábil del mes, pero la costumbre dice que si se ha contratado después del día 20 de ese
mes, entonces el último día será el del mes siguiente.

669. CUÁLES SON LAS OPERACIONES PASIVAS?:


 Cuenta Corriente Bancaria.
 Depósito financiero.
 Cuenta de Ahorros.
 El C.D.T.

 CUENTA CORRIENTE BANCARIA.


o Concepto: Contrato por el cual una persona, natural o jurídica y conformada por una o varias personas, llamada
cuentacorrentista puede disponer, a través del giro de cheques o del mecanismo pactado (que le debiten para pagos
de servicios o cuotas), de unos dineros dejados en depósito en un banco en forma total o parcial.
o Partes: La entidad bancaria y el cuentacorrentista.
o Por qué es cuenta?: Porque es un estado de entradas y salidas.
o Por qué es corriente?: Porque corre, aumenta y disminuye.
o Características:
 Es un contrato principal.
 Bilateral.
 Consensual.
 Oneroso.
 De ejecución sucesiva.
 Típico.
 Intuito persona.
 El Banco tiene que ser persona jurídica con autorización de la Superbancaria para esta operación.

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 La cuenta puede ser individual, colectiva o conjunta, se requiere la firma de todos los titulares o de quienes se
haya pactado.
 Es embargable todo el saldo.
o Quién es su creador: Se le atribuye a John Law.
o Obligaciones:
 Del Banco:
 Recibir los depósitos.
 Verificar los requisitos de validez, forma y fondo del cheque.
 Pagar los cheques que gire el cliente.
 Hacer el ofrecimiento del pago parcial si los fondos son insuficientes para el pago total.
 Acatar las ordenes de no pago.
 Llevar la Cuenta corriente y facilitar estados x ½ de extractos.
 Devolver el cheque al cuentacorrentista luego de pagarlos.
 Hacer las gestiones respectivas en la cámara de compensación a nombre del cliente, cuando haya lugar a ello.
 Guardar el secreto bancario.
 Del Cuentacorrentista:
 Mantener fondos suficientes.
 Custodiar la chequera.
 No permitir que otro maneje la cuenta.
 Devolver los cheques no utilizados al término del contrato.
o Terminación:
 Por mutuo acuerdo.
 Unilateralmente, devolviendo los cheques no utilizados y dando aviso.
 Por liquidación obligatoria del cuentacorrentista.
 Por mal manejo de la cuenta corriente.
 Por muerte del titular (por ser intuito persona). Los herederos deben abrir el juicio de sucesión para acceder a
los dineros del causante.
 DEPÓSITO FINANCIERO.
o Concepto: Contrato por el cual una parte entrega a otra una cosa mueble para que la guarde y custodie y cuando el
depositante la exija se la entregue.
o Naturaleza Jurídica: Unos dicen que es un mutuo, pero hay diferencias; en el depósito la obligación es guardar, en
el mutuo se presta dinero; en el depósito se le lleva el dinero al banco, en el mutuo se le pide al banco.
o Clases:
 Depósito Regular: Es una obligación de especie, es decir, se devuelve lo mismo que se depositó.
 Depósito Irregular: Es una obligación de género, ya que se devuelve una cosa fungible de la misma especie y
calidad. Este se subdivide en:
 Depósito a la vista: La obligación es entregar el bien cuando es requerido. Ej. Cuenta de ahorros o corriente.
 Depósito a plazo: Para disponer del dinero depositado se requiere que el plazo haya vencido. Ej. CDT.
 Depósito con preaviso: En el que no se ha pactado tiempo para disponer del dinero.
 CUENTA DE AHORROS:
o Concepto: Contrato bancario de depósito irregular de dinero con intereses, disponibles a la vista, a término o con
preaviso, conforme al cual el depositante puede hacer abonos sucesivos y disponer total o parcialmente de su saldo
mediante órdenes de entrega.
o Características:
 Contrato Principal.
 Bilateral para unos.
 Oneroso.
 Consensual.
 De tracto sucesivo.
 Intuito Persona.
 No hay disponibilidad de cheques sino de talonarios o tarjetas débito.
 Con ella se forma un pequeño fondo de reserva.
 Es inembargable un tope legal. Excepto para alimentos y el fisco.
 Puede ser individual, conjunta o colectiva.
 Si muere el titular, se requiere juicio de sucesión pero cuando sobrepase de 27 millones aproximadamente,
incrementándose anualmente con el IPC.
o Obligaciones:
 Del banco:
 Recibir el dinero o los cheques a depositar.
 Pagar intereses por el dinero depositado.
 Expedir los talonarios o tarjetas débito.
 Rembolsar las sumas depositadas.
 Del Titular:
 Hacer los depósitos, en dinero o cheque.
 Presentar la libreta diligenciada o la tarjeta para los retiros.
 Dejar un saldo mínimo para evitar la cancelación de la cuenta.

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 Dar aviso al banco en caso de pérdida de la libreta o tarjeta.


o Terminación:
 Con preaviso.
 Por muerte del titular.
 Por liquidación obligatoria.

 EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO “CDT”:


o Concepto: Contrato por el cual el cliente le entrega un dinero al banco, corporación de ahorro o cooperativa por un
tiempo determinado, por lo cual recibe unos intereses.
o Características:
 Es un título valor nominativo.
 Es de libre negociación.
 En principio son irredimibles a antes de su vencimiento. Pero si se retira antes se debe pagar una sanción.
o Remuneración: De acuerdo a las tasas de interés.
o Regulación: Como Título nominativo.
o Plazo: Mínimo 1 mes. Si el titular muere debe abrirse el juicio de sucesión.
o Renovación: si el titular no dice nada dentro de los 2 o 3 días luego de su vencimiento se renueva por un lapso igual.
670. CUÁLES SON LAS OPERACIONES NEUTRAS?:
 Cajillas de Seguridad.
 Giros.
 Remesas.

 CAJILLAS DE SEGURIDAD:
o Concepto: Es un contrato de arrendamiento en el cual el cliente solicita el servicio de una cajilla de seguridad y el
banco se la asigna, donde el banco tiene 2 llaves, una manejada por éste y otra por el cliente.
o Partes: Puede ser que sea individual y autorice a otra para abrirla, o conjunta, es decir, varias personas toman el
arriendo de una cajilla.
o Duración: Indefinida.
o Mora en el pago: Genera la terminación del contrato, pero el banco debe notificar al cliente con 15 días de antelación
para que retire los bienes. Si no loase, el banco los retira en presencia de un notario a quien se le dejan esos bienes
en depósito.
o Obligaciones y derechos:
 De la entidad:
 Cuidado de los bienes, únicamente se exonera por fuerza mayor o caso fortuito.
 Cobrar y recibir el valor del arrendamiento.
 Levantar un acta de los objetos guardados.
 Custodiar su llave.
 Estar presente cuando el cliente inspeccione su cajilla.
 Retener los bienes por mora en el pago.
 Del cliente:
 Pagar el valor del arriendo de la cajilla.
 Custodiar su llave.
 Inspeccionar sus bienes en presencia de una persona del banco.
o Terminación:
 Por mora en el pago.
 Por mutuo acuerdo.
 Unilateralmente por el banco con preaviso de 30 días.

 GIROS:
o Concepto: Servicio bancario para enviar el dinero que consigna un cliente a otra ciudad, para ser pagado a través
de una sucursal o un corresponsal, por lo cual cobra una remuneración.

 REMESAS:
o Concepto: Servicio bancario de recepción, envío y entrega de mercancías.

671. QUÉ ES EL DERECHO FINANCIERO?:


 Conjunto de normas que regulan tanto a las instituciones que lo conforman como al tipo de actividad que realizan.
 Conjunto de normas que regulan la actividad financiera, son principios que funcionan en un sector especial, en el
cual, instituciones financieras realizan una tarea de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos
financieros.

672. CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO?:

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Es importante porque las instituciones que lo conforman movilizan recursos y los asignan entre demandantes y oferentes de
crédito, con ello se favorece el ahorro nacional, la inversión y el cumplimiento de políticas económicas del Estado.

673. QUÉ ES EL MERCADO FIANCIERO?:


Es en el cual intervienen las unidades superavitarias y deficitarias. Es la posibilidad que tiene una persona de recibir crédito
cuando lo requiere, de depositar e invertir un dinero a través de negocios jurídicos para satisfacer las necesidades de los
contratistas. Está dirigido por instituciones financieras autorizadas por el Estado para ejercer la actividad mercantil.

Es un mercado indirecto porque oferente y demandante no se conocen.

674. QUÉ ES EL MERCADO DE CAPITALES?:


Igual que el anterior, con la diferencia que en este no intervienen instituciones financieras, por ello es un mercado de
financiación directa.

675. CUÁLES SON LAS FUNCIONES ECONÓMICAS QUE CUMPLE EL SISTEMA FINANCIERO?:
 Captación y concentración de recursos: Con ella se permite a la entidad financiera que movilice grandes volúmenes de
liquidez, para que la economía se estabilice y la entidad viva. Constituye el ahorro privado y nacional, ya que sin estas
entidades no podríamos depositar dinero ni solicitar préstamos.
 Transformación de riesgos: El dinero no se queda bajo el colchón sino que se deposita en las entidades financieras quien
por esa transferencia asume responsabilidades, es decir, se transforma el riesgo.
 Transformación de plazos: Posibilidad de que el dinero depositado sea devuelto y posibilidad de pagar un crédito a largo
plazo o refinanciar ese crédito.

676. COMO APARECIÓ EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO?:


 Antes de 1990 existían normas dispersas.
 Con la ley 45 de 1990 se faculta al ejecutivo para organizar esas normas, para que en un plazo de 6 meses sistematizara,
organizara e izara e integrara las organizaciones financieras creando un solo cuerpo jurídico sometidos al control,
inspección y vigilancia de la Superbancaria.
 Así surge el Decreto 1730 de 1991 como el primer Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero con deficiencias y
contradicciones, ya que solo se le dieron facultades al Presidente para sistematizar, organizar e integrar normas
dispersas.
 Con la Ley 35 de 1993, se faculta nuevamente al Presidente para un reestudio del Dec. 1730.
 Así aparece el Decreto 663 de 1993 que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero actual.

677. CUÁL ES LA ESTRUCTUA GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO?:


Establecido en el Decreto 663 de 1993.

 Establecimientos de Crédito:
o Establecimientos Bancarios
 Hipotecarios.
 Comerciales.
o Corporaciones Financieras
o Corporaciones de Ahorro y Vivienda
o Compañías de Financiamiento Comercial
 Sociedades de Servicios Financieros:
o Sociedades Fiduciarias
o Almacenes Generales de Depósito.
o Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
 Sociedades Capitalizadoras
 Otras Instituciones Financieras:
o Organismos Cooperativos de rango superior
o Intermediarios de Seguros
o Instituciones Complementarias

678. QUÉ Y CUÁLES SON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS?:


Son entidades que están bajo la inspección, vigilancia y control de la Superbancaria de conformidad con el Art. 91 de la Ley
45 de 1990 y son:
 Establecimientos de Crédito.
 Sociedades de Servicios Financieros.
 Sociedades Capitalizadoras.
 Otras Instituciones Financieras.

679. QUÉ SON LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS?:

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Son instituciones financieras cuya labor principal es captar dineros del público, especialmente a través de cuentas corrientes,
para reunirlos con los propios y revertirlos mediante operaciones activas de crédito. Estos hacer parte del derecho bancario.

680. QUÉ CLASES DE BANCOS SE CONOCEN?:


 Banco Comercial: Capta recursos mediante cuentas corrientes bancarias, los concentra y los coloca al público a través
de operaciones activas de crédito.
 Banco Hipotecario: Ibidem, pero esas operaciones activas van dirigidas al sector de la construcción pero con garantías
hipotecarias.
 Bancos Cooperativos: Captan recursos y realizan operaciones activas de crédito dirigidas a sus asociados.

681. CUÁLES SON LAS SECCIONES GENERALES DE LOS BANCOS?:


 Sección Bancaria: Operaciones activas de crédito.
 Sección Comercial: Cartas de crédito, avales y descuentos.
 Sección de Ahorros: Operaciones pasivas.

682. CÓMO SE CREA O CÓMO SE CONSTITUYE UN BANCO?:


RTA:
 Se crea como S.A. o como Cooperativa.
 Se distinguen dos momentos:
o La Autorización de constitución y funcionamiento expedida por la superbancaria: Para que se otorgue esta
autorización se debe anexar la hoja de vida de cada socio, cumplir con infraestructura tecnológica y administrativa,
estudio de mercadeo, estudio de factibilidad, mecanismos especiales de control interno y conformación de capital de
$33.000 millones de pesos (Ley 510/99). Esta información la recibe la Superbancaria quien tiene 5 días para verificar
si la documentación está completa, o fija plazo para que la completen. Ordena la publicación por 2 veces con un
intervalo de 7 días entre cada aviso en un diario de amplia circulación nacional para que los terceros pueden
oponerse dentro de los 10 días siguientes. Posteriormente el Superintendente tiene 6 meses para autorizar la
constitución de la sociedad analizando los documentos minuciosamente y si falta alguno se suspende la actuación
hasta que sea allegada. Luego por acto administrativo se autoriza el funcionamiento y la constitución por escritura
pública, lo cual debe hacerse dentro de los 2 o 3 meses siguientes.
o La constitución como persona jurídica mediante escritura pública, la cual, dentro de los 30 días siguientes debe ser
registrada en la cámara de comercio; si hay bienes inmuebles en la OIPP y las marcas, enseñas y nombres en la
Superintendencia de Industria y Comercio.
 En la notaria se siguen los siguientes pasos:
o Recepción: Se dejan los documentos para elaboración de la escritura.
o Extensión: Transcripción en papel notarial.
o Comparecencia: Asentimiento y firma del otorgante.
o Autorización: Firma y sello del notario.
o Protocolización: Copia de la escritura se inserta en libro especial para uso público.
o Pago de derechos: Pago de derechos notariales.
 Todo regresa nuevamente a la superbancaria, quien expide la certificación para que inicien la empresa mercantil.

683. CÓMO SE PRUEBA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD?:


Con Certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal

684. CÓMO SE PRUEBA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA?:


Con el Certificado de la Cámara de Comercio y la Certificación de Autorización de la Superintendencia Bancaria.

685. CUÁLES SON LAS ENTIDADES CONTROLADORAS DEL SISTEMA FINANCIERO, EXPÓNGALAS?:
 Banco de la República.
 Congreso de la República.
 Junta Directiva del Banco de la República.
 Superintendencia Bancaria.
 Ejecutivo.

686. CUÁLES SON LAS PROHIBICIONES A LOS BANCOS?:


Los bancos no pueden:

 Emitir obligaciones que circulen como monedas.


 Exigir saldos mínimos en cuentas corrientes.
 Recibir en garantía de préstamos obligaciones que se encuentren incorporadas en títulos valores superiores a 90 días o
cartera vencida.
 Otorgar hipoteca o prenda sobre sus activos, a menos que ellas sean para cubrir el monto total del bien que se está
dando en hipoteca o en prensa, excepto si media autorización de la Superbancaria, el Fondo de Garantías o del Banco
de la República, es decir, para completar el precio de lo que compró.
 Tener bienes muebles que sean diferentes a su objeto social, excepto por dación en pago.

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687. QUÉ ES EL VELO CORPORATIVO?:


Es la posibilidad de entrar a la parte más interna de la sociedad, mediante autorización judicial, para analizar los aportes y
patrimonio de la sociedad. Es una atribución de la Ley 190/95 que se predica de las personas jurídicas y se utiliza cuando
es necesario determinar el verdadero beneficiario de las actividades desarrolladas.

688. QUÉ SON LAS CORPORACIONES FINANCIERAS?:


Son establecimientos de crédito que captan recursos del público a través de depósitos irregulares o de instrumentos de
deuda pública a plazo, para realizar operaciones activas de crédito y promover la creación, reorganización, fusión,
transformación y expansión de las empresas que se encuentran ubicadas dentro del sector al cual estas instituciones
pertenecen. Ej: Corfivalle, cofiganadera, corfiandes (privadas), el IFI (público).

Su función: Ser capital semilla, ya que ayudan al agro y la microempresa.

689. REFIÉRASE AL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL “IFI”:


: Surgió con el Dec. 1157 de 1940, actualmente reglamentado en el Art. 250 s.s. del Dec. 663 de 1993.

Objetivos del IFI:


 Promover la fundación de nuevas empresas.
 Colaborar con la iniciativa privada.
 Contribuir con el desarrollo y reorganización de las ya existentes, ya sea aportando capital, garantizando las obligaciones
por ellas contraídas o de otra forma.

Funciones:
 Realizar todas las operaciones de las corporaciones financieras.

Junta Directiva del IFI:


 Ministro de Desarrollo.
 Ministro de Hacienda.
 3 personas nombradas por el Presidente. Antes eran dos pero como el gerente del BCH dejó de ser miembro de ésta,
entonces nombra 3.

690. QUÉ SON LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO?:


Creados con la Ley 20 de 1921. Son secciones que tienen los bancos comerciales, hoy regulados por el Dec. 663/93 y el C.
de Co., quienes emiten certificados de depósito y bonos de prenda. Ej.: Almaviva, Almagrario.

Objeto: Servir de depósito para la conservación de unos bienes, manejo, custodia, distribución y compra de mercancía o
productos extranjeros que deben ser nacionalizados o legalizados en Colombia.

Se recuerda: Si el propietario lo solicita, sobre esas mercancías se expiden títulos valores. (certificados de depósito y bonos
de prenda).

Nota: El certificado de depósito y el bono de prenda pueden ser negociados conjunta o separadamente. El vencimiento del
crédito prendario no puede exceder al plazo del depósito.

691. QUÉ SON LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS?:


Con la Ley 50/90, sólo aparecen los fondos de cesantías, luego con el Dec. 663, se recogen las 2 figuras.

Importancia: Propenden por el ahorro privado, existiendo 2 clases de ahorro:


 A corto plazo, inestable e inseguro: (Cesantías): Esto desde el punto de vista del Estado, porque éste toma esos ahorros
para hacer inversión social, por tanto no le conviene esta forma, ya que el trabajador las solicita en cualquier momento.
 A largo plazo, estable y seguro: (Pensiones): Como hay mayor seguridad el Estado los toma en préstamo para hacer
inversiones a largo plazo.

692. QUÉ SON LAS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN?:


Fueron creadas para incentivar el capital privado y cualquier clase de ahorro privado. Son abonos que se pactan entre las
partes, con un incentivo, mediante el cual se le brinda la oportunidad al ahorrador para que mediante sorteo gane y así se le
hace entrega de la suma pactada.

693. QUÉ SON LAS ENTIDADES ASEGURADORAS?:


Son personas jurídicas, creadas bajo la denominación S.A., o Cooperativas de rango superior, cuyo objetivo es amparar los
riesgos de personas naturales o jurídicas a cambio del pago de una prima. Están reguladas por el Dec. 663/93, en su parte
pública y por el C. de Co. en su parte privada (el contrato como tal).

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694. QUÉ SON LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS?:


Son empresas Asociativas en las cuales, un grupo de trabajadores, o representantes de un gremio se han asociado
convirtiéndose en aportantes o gestores o administradores de una empresa, la cual busca satisfacer, en primer lugar, las
necesidades de sus asociados. Es una asociación sin ánimo de lucro.

Con la Ley 454 de 1998, ciertas cooperativas pasan a la vigilancia de la Superbancaria:


 Cooperativas de rango Superior: Cuyos aportes sociales son de suma superior a $1.500 millones de pesos, las cuales
son controladas por la Superbancaria.
 Cooperativas de rango inferior: Aportes entre 500 y 1500 millones de pesos, controladas por la Superintendencia de
economía solidaria.

Con el Dec. 1166 de 1999, se acaba el DANCOP y se crea DANSOCIAL, Departamento Administrativo adscrito al Ministerio
de Hacienda. Así mismo, con el Decreto 2206 de 1998, se crea el FOGACOOP, Fondo de Garantías de entidades
Cooperativas, en las cuales se creó el Seguro de depósito, para que las cooperativas compren una póliza mínimo de un 80%
de lo que hayan captado en recursos.

695. QUÉ SON LAS SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS?:


RTA: Son entidades financieras cuya función principal es la captación de recursos del público y captación de bienes
específicos determinados en títulos de fiducia mercantil y de encargo fiduciario con el fin de administrarlos conforme a
las instrucciones dadas por el constituyente.

696. QUÉ ES LA FIDUCIA?:


Concepto: Es sinónimo de fe o confianza. Es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o
fideicomitente, trasfiere uno o más bienes especificados llamados fideicomitidos a otra llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho suyo o de un tercero
determinado llamado beneficiario o fideicomisario.

 Partes y elementos
o Fiduciante: Constituyente, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, es quien transfiere los bienes a la sociedad,
quien d las instrucciones.
o Fiduciario: Sociedad autorizada por la Superbancaria para administrar los bienes fideicomitidos. Puede ser persona
profesional, antes lo hacían los bancos comerciales, pero con la ley 45/90, sólo éstas sociedades.
o Beneficiario o fideicomisario: A quien va dirigido el provecho, puede ser el fiduciante o un tercero. La sociedad fiduciaria
NO puede ser beneficiaria.
o Bienes fideicomitidos: Los que transfiere el fiduciante a la sociedad fiduciaria.

 Clases de sociedad fiduciaria


o Fiducia Mercantil: El comerciante entrega bienes a la sociedad fiduciaria, pero esa entrega es simbólica ya que la
sociedad no adquiere el dominio, es decir los bienes ni son del fiduciante pero tampoco de la sociedad fiduciaria,
quedan entre ellas, por estoes que se dice que esos bienes conforman un Patrimonio Autónomo (es decir, los bienes
fideicomitidos deben mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros
negocios fiduciarios, y solo están afectados a la finalidad contemplada en el acto constitutivo).
o Encargo Fiduciario: Los bienes no salen de la esfera de dominio del fiduciante, no hay patrimonio autónomo, la
sociedad fiduciaria cumple un mandato simplemente.

 Características de la Fiducia:
o La Sociedad fiduciaria nunca adquiere la propiedad del bien fideicomitido.
o Solemnidad del negocio, ya que se constituye por escritura pública o en testamento, pero sin son muebles basta
documento privado.
o Confianza en vía doble, creer en la sociedad y creer en el fiduciante como negocio viable y no como un evasor de
acreedores.
o Es un negocio intuito persona.
o Debe existir una finalidad específica, la cual es el objeto de la fiducia, la cual se pacta al momento de la constitución
de la fiducia.
o Debe existir un gestor profesional autorizado para ello.
o Separación de bienes del resto del activo de la sociedad fiduciaria y de otros negocios fiduciarios, por ello forman un
patrimonio autónomo.

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 Deberes y Derechos:
o Deberes de la Sociedad fiduciaria (indelegables)
 Realizar diligentemente los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia.
 Mantener los bienes separados.
 Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario conforme a lo pactado, salvo que se le haya permitido actuar
de otro modo.
 Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes contra actos de terceros, del beneficiario y aún del
mismo constituyente.
 Pedir instrucciones al Superintendente bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance
de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las instrucciones dadas.
 Procurar el mayor rendimiento de los bienes fideicomitidos, para lo cual todo acto que realice debe ser siempre
oneroso, salvo pacto en contrario.
 Transferir los bienes a la persona que corresponda una vez concluido el negocio fiduciario.
 Rendir cuentas comprobadas de su gestión al beneficiario cada 6 meses.
o Derechos del beneficiario:
 Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento.
 Impugnar los actos anulables por el fiduciario y exigir la devolución de los bienes.
 Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia, en caso de que el
fiduciario no lo haga.
 Pedir al Superintendente la remoción del fiduciario por causa justificada y, como medida preventiva, pedir el
nombramiento de un administrador interino.
o Derechos del fiduciante
 Los que se hubiere reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicomitidos.
 Revocar la fiducia si se reservó esa facultad.
 Pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto, si hay lugar
 Obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio.
 Exigir rendición de cuentas.
 Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario.

 Capital para constituir una sociedad fiduciaria: 2.500 millones de pesos, el cual debe tenerse en forma permanente
mientras exista la sociedad.

 Acciones sobre bienes fideicomitidos: Los bienes objeto del negocio fiduciario no pueden ser perseguidos por los
acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Con todo, los
acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes.

 Negocios fiduciarios prohibidos: Los negocios secretos; aquellos en que el beneficio se concede a varias personas
sucesivamente y aquellos cuya duración sea mayor a 20 años, con excepción de los constituidos a favor de incapaces
o de entidades de beneficencia pública o utilidad común.

697. QUÉ CLASES DE FIDUCIA EXISTEN EN COLOMBIA?:A:


 Fiducia de Inversión: Cuando lo que se recibe en fiducia es dinero, para que sean invertidos en negocios. La sociedad
se convierte en intermediario fiduciario, porque invierte y capta recursos. La característica es que pueden constituir
fondos comunes ordinarios de inversión, toma los dineros y los deposita en ese fondo.
 Fiducia Inmobiliaria: Se reciben bienes inmuebles para proyectos urbanísticos, etc. Tiene dos clases:
fiducia al costo: Se pacta que las unidades de construcción se van a vender por el valor que tenga esa unidad de construcción
al momento que salga a la venta, es decir al costo real del bien.
Fiducia a precio fijo: Cuando las unidades de construcción se van a vender en el precio fijo y pactado en el acto de fiducia.

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 Fiducia de Administración: Se entrega un bien mueble para su administración. Hay varias clases:
o Fiducia en Garantía: Cuando con el bien o lo que él produzca se garantice el cumplimiento de una obligación del
fiduciante o del beneficiario.
o Fiducia Pública: El fiduciante es una entidad oficial, buscando la realización de un servicio público cuyo beneficiario es
el interés general. Para elegir la sociedad fiduciaria debe hacerse una licitación. No se permite constituir fiducias que
formen patrimonios autónomos con bienes del Estado.
o Fiducia de Seguros: Interviene el asegurado y la sociedad fiduciaria. El asegurado transfiere la póliza para que en caso
de siniestro sea la sociedad la que cobre el seguro y administre ese dinero en beneficio de él o de sus herederos.
o Fiducia de Promoción de exportaciones: Lo que se pretende es facilitar exportaciones e importaciones de mercancías.

 Fiducia de Promoción Social: El beneficiario es una entidad de beneficencia para que con el producto de bien
fideicomitido se beneficie.

 Fiducia de Titularización: Permite la creación de títulos valores a través de activos, es decir, se permite la liquidez a
través de activos de poca rotación.

 Fiducia Mortis Causa: Constituida en Testamento.

698. QUÉ SON LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA?:


Son establecimientos de crédito que captan recursos del público para realizar operaciones activas de crédito hipotecario a
largo plazo. Se crearon en 1972 cuando surgió el UPAC. Con la Ley 45/90 se autoriza a los bancos para manejar el UPAC y
para hacer préstamos hipotecarios.

Con la Ley 546 de 1999 que extinguió el UPAC y creó la UVR, acabó con estas corporaciones y les dio un plazo de 3 años
para que se convirtieran en Bancos, siempre que dispusieran del capital mínimo y autorización de la Superbancaria.

699. QUE SON LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS?:


Los que se encargan de la venta de contratos de seguro, ya no los vigila la Superbancaria sino la Supersociedades. Se
pueden constituir como sociedades LTDA. Requieren un capital de 16 SMLM para que puedan existir.

700. QUÉ ES EL REASEGURO?:


Es un contrato en virtud del cual el reasegurador contrae con el asegurador directo las mismas obligaciones que éste ha
contraído con el tomador o asegurado. No es un contrato a favor de terceros, por lo cual el tomador no tiene acción directa
contra el reasegurador ni éste obligaciones para con aquél. Es asegurar a la aseguradora.

701. QUÉ ES EL LEASING?:


Contrato por el cual una parte entrega a otra un bien para que lo use a cambio del pago de un canon por un tiempo
determinado, al cabo del cual, el bien vuelve a manos de su propietario o quedarse en poder del locatario si ejerce la opción
de compra. Es un contrato bilateral, oneroso, consensual y de tracto sucesivo.

El leasing es de dos clases:

 LEASING FINANCIERO
o Concepto: Es una operación de arrendamiento financiero, en el cual una compañía de financiamiento comercial,
entrega a una persona natural o jurídica llamada locatario, a título de arrendamiento, unos bienes adquiridos para ello,
financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones durante un plazo determinado, pactándose para el locatario
el ejercicio de la opción de compra.
o Características
 Desde el principio se pacta la opción de compra, por ello el canon es más costoso ya que conlleva el valor que
representa esa opción.
 El propietario del objeto es la compañía de financiamiento comercial

 LEASING OPERATIVO
o Concepto: Ibidem, pero con las características que se van a mencionar.
o Características:
 La opción de compra es excepcional, incluso no se pacta , por lo que solo se cobra uso y goce, y si se hace desea
comprar el valor será el comercial del bien.
 Aquí el bien puede ser de una tercera persona.

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