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2/8/2020 Arquitecto y constructores deben indemnizar el daño moral causado por el cumplimiento defectuoso del contrato de locación de obra …

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Arquitecto y constructores deben indemnizar el


daño moral causado por el cumplimiento
defectuoso del contrato de locación de obra

en 30 septiembre 2014

(hflps://microjurisar.files.wordpress.com/2014/09/shuflerstock_127979021.jpg)Partes: Muñoz
Norberto Héctor c/ Llano Leónidas Rodrigo y otro s/ daños y perjuicios – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 23-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87336-AR | MJJ87336

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2/8/2020 Arquitecto y constructores deben indemnizar el daño moral causado por el cumplimiento defectuoso del contrato de locación de obra …

Es procedente la indemnización por gastos de alquiler, que deberán cubrir los constructores de una
obra y el arquitecto demandados por vicios en la construcción de un inmueble destinado a
vivienda familiar, pues los arreglos en casi todos los ambientes no pueden realizarse con una
familia habitando la casa. Cuadro de rubros indemnizatorios.

(https://microjurisar.files.wordpress.com/2014/09/1111.jpg)

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta
por el actor en razón del incumplimiento, por parte de los demandados, de un contrato de locación
de obra suscripto entre las partes, mediante el cual se encomendó la ejecución de los trabajos de
construcción de una vivienda unifamiliar en un country, por considerar que con el correr de los años
aparecieron variados deterioros que multiplicándose derivaron en la ruinosa situación actual de la
vivienda, por la cual tanto la empresa constructora como el arquitecto deben responder.

2.-Resultan responsables, en los términos del art. 1646 del CCiv., los constructores de una obra y el
arquitecto de la misma, por los daños y perjuicios derivados de las condiciones de ruina parcial de
una obra, como consecuencia de los vicios de la construcción respecto de las instalaciones sanitarias
y cloacales, así como por fisuras exteriores en el antepecho y otras fallas de construcción - constatadas
en la pericia arquitectónica-. La ejecución defectuosa por inobservancia de las reglas técnicas del arte
de construir y la violación de las normas legales o reglamentarias con vigencia en relación a una
obra, son defectos graves que exceden la medida de las imperfecciones que se debe esperar de una
construcción.

3.-Debe considerarse al contrato de locación de obra como la relación jurídica en virtud de la cual
una de las partes se compromete a ejecutar una obra, material o inmaterial y la otra a pagar por dicha
obra un precio en dinero, siendo su elemento determinante la obligación de resultado que asume
quien se compromete a ejecutar la obra, por lo que se diferencia de la locación de servicio, donde se
trata de un trabajo en dirección a un resultado pero independiente de su obtención.

4.-Resulta aplicable el art. 1646 del CCiv. (responsabilidad del constructor por ruina de la obra) a
las construcciones a las que el hombre ha asignado como destino una larga duración, como por
ejemplo la vivienda familiar. También, debe tenerse en consideración el concepto de ruina como
vicio excesivo o grave que torne la construcción riesgosa o impropia para su destino y decoro como
vivienda, puesto que este último se trata de un concepto jurídico y no técnico. Ruina no significa sólo
caída de todo o parte del edificio, sino que se refiere a fenómenos menos graves que, de cualquier
modo, modifican los elementos esenciales de la obra e influyen sobre la duración y solidez,
comprometiendo su conservación.

5.-Corresponde otorgar fuerza probatoria al dictamen pericial que constató diversos vicios que

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contribuyeron al estado deplorable de un inmueble, cuando su contenido resulta demostrativo de


las fallas de construcción que deterioraron el inmueble y que constituyeron ruina parcial del
mismo, pues contribuyeron a su envejecimiento y lo tornaron impropio para su destino. Si bien el
peritaje impugnado no reviste el carácter de prueba legal, el juez lo debe valorar conforme las reglas
de la sana crítica, pero para apartarse de sus conclusiones debe tener razones muy fundadas ya que
éstas emanan de quien tiene una incumbencia específica del campo del saber, técnicamente ajeno al
hombre de derecho y para desvirtuarla es necesario traer elementos de juicio que permitan concluir
eficientemente en el error o inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos que
por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. Situación que no se advierte en el caso,
en tanto las conclusiones de la experta resultan coincidentes con el resto de los elementos de prueba
arrimados a las actuaciones.

6.-La responsabilidad de los arquitectos, ingenieros y constructores se halla comprendida en el


campo más amplio de la responsabilidad de los profesionales liberales, no obstante se diferencia de
la de otras profesiones en el sentido que, además de los principios generales de responsabilidad,
también le son aplicables normas específicas que regulan el contrato de locación de obra, como los
arts. 1646 y ss. del Código Civil. En general se admite que el arquitecto, el ingeniero y el constructor
asumen obligaciones de resultado, aunque también se ha considerado que sólo es obligación de
resultado la del constructor y el proyectista, pero no la del director de obra que sólo se obliga a vigilar
y controlar.

7.-En el concepto de vicio de la construcción está incluido todo vicio de: i) mano de obra, ii)
fabricación, iii) omisión de elementos o precauciones indicados por la técnica y la experiencia. Su
existencia demuestra un incumplimiento de la obligación de resultado del constructor y la culpa
del director de obra, quien debió controlar la correcta ejecución de acuerdo a las reglas del arte (conf.
arts. 511 y 512 del CCiv.). No cabe duda que también debe seguirse la directiva del art. 902 del CCiv.
que establece que ‘cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las
cosas mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos’.

8.-Aun cuando fueran evidentes las fisuras o filtraciones en un inmueble, en tanto hayan sido
progresivas, no puede considerarse que el actor conoció la causa atribuible a vicios de materiales o
vicios de la construcción, pues no siendo técnico en la materia no se encontraba a su alcance
conocerla; por ello, esos defectos quedan incluidos en el concepto de ruina parcial, y por ende, el
plazo de prescripción, debe computarse desde la fecha del informe técnico que el actor acompaña a
la demanda también para estos defectos de materiales y de construcción.

9.-Resulta procedente la indemnización por gastos de alquiler, que deberán cubrir los constructores
de una obra y el arquitecto demandados por vicios en la construcción de un inmueble destinado a
vivienda familiar, pues dada la magnitud de los trabajos que deben realizarse, con respecto a
cañerías, desagües cloacales, reparaciones en baños, dormitorios, cocina, comedor, es decir en casi
todos los ambientes de la vivienda, no puede sostenerse que esos arreglos puedan realizarse con una
familia habitando la casa. No puede someterse al actor y a su familia a vivir en medio de una obra
semejante, sin las comodidades a los que están acostumbrados, según su medio de vida, teniendo
presente la amplitud del inmueble objeto de la acción.

10.-Cuando la responsabilidad contractual se atribuye por el incumplimiento o mala prestación de


una actividad a la que alguien está obligado en razón del contrato y ese incumplimiento está
directamente encaminado a satisfacer también un interés extrapatrimonial del acreedor, el daño será
también directamente extrapatrimonial. Para cuantificarlo, debe atenderse a circunstancias tales
como que la obra ruinosa por la cual se reclama se trata de la vivienda del actor y su familia. Teniendo
en cuenta las características de los daños descriptos por la perito arquitecta -que constituyen ruina
parcial y de los que dan cuenta las fotografías agregadas a estos autos-, así como

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los años transcurridos sin las consiguientes reparaciones, resultan circunstancias demostrativas por
sí mismas de los padecimientos que debió sufrir la familia, los que superan las meras molestias o
contrariedades de la vida cotidiana y resultan suficientes para acoger el resarcimiento del daño
moral.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2014, hallándose
reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes en los autos
“MUÑOZ, Norberto Héctor contra LLANO, Leonidas Rodrigo y otro sobre Daños y perjuicios.
Ordinario”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la
Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:

I.- La cuestión litigiosa.

El Juez de la instancia anterior hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios


interpuesta por el actor contra los demandados Leonidas Rodrigo Llano y Saturnino Martínez
Argüello por la suma de $ 206.000, con más los intereses que se computarán desde la fecha del
informe técnico acompañado a la demanda (17 de febrero de 2009) respecto de la indemnización en
concepto de daño material y desde la fecha de la demanda para el resto de los rubros admitidos, a la
tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina, conforme la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martínez c/Transportes Doscientos
Setenta S.A.” Las costas se impusieron a los demandados vencidos.

Apelan ambas partes. La actora expresa agravios a fs. 399 y el demandado Leonidas Rodrigo Llano
los expresa a fs. 402/415 y contesta los de la actora a fs. 417/419.

Se agravia el accionante por la distinción que efectúa el a quo entre vicios aparentes y vicios ocultos
para considerar indemnizables sólo los ocultos, entendiendo esa parte que los aparentes también
deben ser indemnizados.

El demandado Leonidas Rodrigo Llano se queja:1) Por el rechazo de la excepción de prescripción


opuesta por su parte; 2) Considera que no existe la ruina en el inmueble y que falta la relación causal
entre el daño y el incumplimiento; 3) Cuestiona la procedencia y considera excesivos los montos
fijados en concepto de daños y perjuicios; 4) Cuestiona también la tasa de interés fijada en la
sentencia por considerar que configura un enriquecimiento indebido; 5) Entiende que las costas
debieron imponerse proporcionalmente de acuerdo al art. 71 del Código Procesal.

II.- La relación contractual.

La doctrina ha distinguido el contrato de locación de obra del de servicio en base a la clasificación


de las obligaciones de medio y de resultado. Así, se ha caracterizado a la locación de servicios por
comprometerse el servicio con independencia del resultado; mientras que en la locación de obra lo
que se promete es un resultado con abstracción de la exigencia que implique la obtención de ese
resultado.

En este sentido se ha dicho que en el contrato de obra se promete un resultado determinado y en la


de servicios una cantidad de energía tendiente también a una finalidad dada, pero independiente
del resultado (Spota, Tratado de locación de obra, I, núm. 8, p. 24 y núm. 147, p. 272), aunque este
autor además hace hincapié en la existencia o no de subordinación.

Por su parte, también se ha caracterizado al contrato de obra por su objeto en cuando la prestación
del locador de obra culmina en una obligación de dar (la entrega al locatario de la obra concluida)
(conf. art. 1636 del Código Civil).
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De allí que se considera al contrato de obra como la relación jurídica en virtud de la cual una de las
partes se compromete a ejecutar una obra, material o inmaterial y la otra a pagar por dicha obra un
precio en dinero.Su elemento determinante es la obligación de resultado que asume quien se
compromete a ejecutar la obra, por lo que se diferencia de la locación de servicio, donde se trata de
un trabajo en dirección a un resultado pero independiente de su obtención (Spota, Tratado de
locación de obra, I, núm. 2, p. 7; Garrido, Cordobera González de Garrido, Contratos típicos y
atípicos, p. 23 y ss. Aparicio, La locación de obra, p. 11; Lafaille, Curso de contratos, 12, núm. 275,
p. 163; Borda, Contratos, T II, núm. 979, p. 15).

El actor demanda a Saturnino Martínez Arguello, con quien suscribiera el contrato de locación de
obra glosado a fs. 256/265 mediante el cual le encomendara la ejecución de los trabajos de
construcción de una vivienda unifamiliar en las Unidades funcionales 1355 y 1356 del Country Club
del Banco Provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles Almafuerte y Gorriti de la localidad de
Francisco Álvarez, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

También demanda al arquitecto Leonidas Rodrigo Llano quien estuvo a cargo de la dirección de la
obra. En este sentido en la cláusula quinta del contrato se especifica esa circunstancia y se deja
expresado:”…toda interpretación u orden de modificación sobre lo indicado en planos, planillas y
especificaciones técnicas será dada únicamente a través de la Dirección de Obra. Esta supervisión no
exime al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.”

Además, al contestar la demanda el arquitecto Llano reconoce que a mediados del año 2000, el
actor y su esposa le encomendaron la realización de un proyecto de la que sería su vivienda,
consistente en dos plantas de unos 385 m2 con pileta, el que aceptado por los comitentes, el plano
fue registrado en la Municipalidad de Moreno en el año 2000, con aprobación municipal de fecha
16 de noviembre del año 2000, conforme copia del plano que obra a fs.283, encontrándose a su cargo
la dirección de la obra.

Las partes se encuentran contestes que la obra fue terminada y fue recepcionada por el propietario
a fines del año 2001.

Pues bien, el actor imputa responsabilidad a los demandados por considerar que con el correr de los
años han aparecido variados deterioros que multiplicándose han derivado en la ruinosa situación
actual de la vivienda. Como ejemplo, dice que el inmueble presenta innumerables señales de
pérdidas de agua de la instalación sanitaria y cloacal en la planta baja y alta, adicionado a la deficiente
construcción de cámaras sépticas y cloacales; manchas de humedad en el yeso armado del techo de
la planta baja y en las paredes; han aparecido fisuras, rajaduras verticales y diagonales en distintas
partes del mismo; deterioros a causa del agua están destruyendo armaduras, instalaciones eléctricas,
revoques, revestimientos, mobiliario y artículos personales, entre otrosdeterioros.

III.- Los vicios aparentes.

El actor recibió en lo que se refiere a las alegadas deficiencias de terminación y calidad, señaladas
por la perito arquitecta a fs. 149/157, la obra terminada de conformidad, sin reserva alguna.

Como se ha dicho, el pago que se satisface suele ser esclarecedor del alcance que de a la obligación
el deudor, y aún el acreedor que lo recibe sin protesta o salvedad (conf. LLambías, Obligaciones, T
II-B, p. 265).

Frente a la tentativa de pago definitivo el acreedor tiene tres alternativas posibles: 1) Rechazar el
pago; 2) Aceptar ese pago con reserva del derecho a obtener la indemnización del daño que el defecto
de cumplimiento le causa al acreedor y 3) Aceptar el pago sin reserva alguna. (Autor

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citado, T I, p.122, n° 100). En este último supuesto es indudable el efecto cancelatorio del pago y el
acreedor no puede volver sobre sus pasos respecto de deficiencias en la categoría de la obra
prometida, cuando nada dijo al recibir la posesión de la misma, pues no se encuentra controvertida
que la esta habitando desde hace más de diez años.

Si bien el fallo plenario del fuero recaído en los autos “Cipoiletti Luis A. y otra c. Barracas S.A. (La
Ley 1983-A-338) se refiere a un supuesto que no coincide estrictamente con el de autos, a mi juicio,
los fundamentos desarrollados en ese fallo resultan también aplicables a la especie. Sostuvo la
mayoría que “la recepción de la posesión sin reserva alguna implica la liberación de la
responsabilidad del vendedor en cuanto a ese pago atañe. Se renuncia así tácitamente a la acción que
pudiera dar lugar la entrega de la cosa defectuosa o incompleta (art. 873 del Código Civil).

Siguiendo la tipificación que hiciera el juez de grado y que no se discute en autos, en cuanto a que
las partes estuvieron unidas por un contrato de locación de obra, lo cierto es que de acuerdo al art.
1647 bis se llega a la misma solución, pues recibida la obra el empresario queda libre por los vicios
aparentes que puedan ser advertidos por el dueño al verificar la obra si actúa con la diligencia que
exija la naturaleza del negocio.

En este aspecto, no cabe duda que de haberse dado una calidad inferior a la jerarquía de la obra
prometida, lo cierto es que se trata de defectos evidentes que resultaban fácilmente verificables y que
se advierten a simple vista, como por ejemplo las malas terminaciones a las que se refiere en el punto
10 del informe pericial.Observo también que los defectos de terminación señalados por la perito
arquitecta aun cuando resultaran aparentes, pueden ser relevantes en cuanto no pudieronser
advertidos por el actor como vicios de construcción o de materiales que contribuyeron a laruina
parcial, como más adelante se analizará.

IV- La ruina parcial de la obra.

Coincido con el juez de grado en el sentido que para el tratamiento de la excepción de prescripción
debe determinarse previamente si el supuesto de autos se encuadra en el concepto de ruina total o
parcial del art. 1646.

El juez de primera instancia ha admitido la ruina parcial que se presentó en la obra construida y
dirigida respectivamente por los demandados, aunque luego trató sobre el concepto de vicios
aparentes y ocultos del art. 1647 bis, del Código Civil , para terminar rechazando la excepción de
prescripción de acuerdo al plazo del art. 1646 del Código Civil.

Contrariamente a lo sostenido por el apelante entiendo que se ha acreditado en autos que el inmueble
se encuentra en estado de ruina parcial.

Como es sabido a partir de la reforma de la ley 17.711 se ha circunscripto la aplicación del art. 1646
a las que se realizan en edificios destina dos a larga duración. La justificación de tal limitación se
encuentra en la necesidad de prolongar el termino de responsabilidad del empresario, para
adecuarlo tanto a la duración particularmente larga de los inmuebles como al hecho de que los vicios
de tales construcciones suelen manifestarse, comúnmente, sólo cuando transcurre un apreciable
período de tiempo desde su duración (Aparicio, La locación de obra, p. 43; Spota, Tratado de locación
de obra, II, p. 191).

En el caso de autos la obra en cuestión objeto de la litis queda incluida en esta caracterización que
efectúa la ley en el sentido de construcciones a la que el hombre ha asignado como destino una larga
duración, como por ejemplo la vivienda familiar y también en cuanto a la ruina que requiere el
art.1646.

En efecto, disiento en este aspecto con el concepto de ruina que trae el apelante. En esta materia la

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jurisprudencia ha interpretado ampliamente el art 1646 respecto del concepto de ruina, pasando de
una interpretación estricta a una funcional y a considerar que la ruina es equivalente a todo vicio
excesivo o grave que torne la construcción riesgosa o impropia para su destino y decoro como
vivienda (esta Sala, diciembre de 2011, C., C.A. y otros contra S., D. L. y otros sobre daños y
perjuicios, Expediente 87.489/2006).

Se trata de un concepto jurídico y no técnico, que también se lo ha definido en el sentido que


“arruinar no significa sólo caída de todo o parte del edificio, sino que se refiere a fenómenos menos
graves que, de cualquier modo, modifican los elementos esenciales de la obra e influyen sobre la
duración y solidez, comprometiendo su conservación (Spota, ob.cit, II, p. 213, n° 313).

Por otra parte, no se encuentra en discusión que la obra fue entregada en diciembre del año 2001 y
la demanda fue iniciado en agosto de 2009, por lo que la ruina debió producirse dentro de los diez
años de recibida .

El dictamen pericial obrante a fs. 149/157 dan cuenta de defectos en la construcción que son causa de
los deterioros que se observan en las fotografías de fs. 324/343 y que exceden las comunes humedades
que pueden aparecer en el inmueble. La perito arquitecta informa que todas las fotografías
responden a la realidad y existen daños en la casa, algunas son de interiores y otras de exteriores.

Así, la perito arquitecta da cuenta de las fisuras que aparecen en los muros de ladrillo que atribuye
al hecho de no existir una junta de dilatación constructiva rehundida entre los niveles de planta
baja y planta alta, cercana al sector de los voladizos y originada por diferencia de rigidez y traza
simétrica.Al no estar prevista se produjo sola y puede haber afectado la aislación hidrófuga vertical
y cámaras de aire, generalmente el agua entra por la fisura y va por la huella que encuentra en su
camino.

La perito verificó fisuras en el escritorio en la unión del cielorraso machihembrado con la pared con
material flojo y que conviene reparar pues se podría desprender. Considera que las rajaduras
hubieran podido evitarse realizando junta de dilatación entre materiales diferentes. Por otra parte,
observó que la cañería cloacal no cumple con los requisitos en cuanto a pendiente mínima, tapada
mínima y en general con el buen arte de la construcción. También observó pérdidas por las cañerías
de calefacción en el dormitorio principal en una superficie de 5 x 5 cm en un sector próximo a la llave
de cierre y a una altura de 10 cm del nivel del piso.

En los locales 16, 19 y 20 señaló que en la unión del cielorraso de madera pintado con los muros de
mampostería revocados existe rajadura, y en el hall una fisura horizontal pasante al vestidor del
dormitorio, local 16 que dobla a 90° de 30 cm de longitud.

Causadas por instalación sanitaria: Determinados sectores en cielorraso de comedor, comedor


diario y cocina con englobamiento de pintura y vestigios de vieja data e inactivas. Cielorraso de
toilettes que se encuentra en pésimas condiciones con desprendimiento en un sector de 20 cm de
diámetro. En despensa paredes con mucha humedad, lo que produjo que el marco de la puerta de
acceso se herrumbrara completamente tanto interior o exteriormente, en el ángulo en el que hay un
caño de 4″ observó diarios del día anterior húmedos para absorber filtraciones. Mancha en la pared
de subida de la escalera y paso de planta alta de 20x30cm de superficie. Planta baja parte inferior
de un muro enfrentado al primer escalón, próximo al placard de recepción superficie de 10x10cm.

Causadas por fisuras exteriores en el antepecho:En dormitorio de planta alta, ejemplo en uno vio la
experta en la ventana lateral una fisura vertical de 1mm de espesor y 20 cm para debajo de la línea
de antepecho que son atribuibles a una falta de sellado perimetral.

También encontró fallas de construcción en los sectores donde efectuó cateos pudo observar trozos
de madera en el espesor del corte del contrapiso.

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Además verificó en instalación sanitaria descubierta, en piezas de acople deterioro importante por
el soldado incorrecto de sus piezas, aparentemente “a llama de soplete” en lugar de haber utilizado
la pistola de calor. La utilización de esa técnica para los empalmes provoca un resecado del PVC que
origina microfisuras que con el uso causan infiltraciones de agua. Encontró falencias en la instalación
sanitaria, mala ejecución de pendiente en cocina, uso de una pieza que no es la correcta en uno de
los baños, soldado inadecuado en uno de los baños de planta alta, separación incorrecta de los caños
de agua fría y caliente, caño de desagüe de bañera colocado bajo un artefacto (problemas con orificios
de fijación), bajadas cloacales y fisuras en acometidas pileta del patio.

Agrega la perito arquitecta que las causas de las humedades en los distintos ambientes de la planta
baja fueron causadas por las instalaciones de la planta alta.

Constató que existen dos locales que se encuentran obstaculizados y los deterioros afectan el
normal funcionamiento de la casa , el paso de la planta alta que tiene unas tablas para caminar sobre
ellas apoyadas sobre el sector de solado picado para efectuar cateo y el baño de los niños, local 14
inutilizable, pues por cateo se retiraron artefactos sanitarios.

Contestando las impugnaciones de las partes, a fs. 180 la perito arquitecta informó que vio una cama
en la planta baja en el sector correspondiente al estar con un joven en ella.Agregó que el local 5
denominado despensa en el plano se encontraba en un estado deplorable y en este caso sí de
ruina total, imposibilitando su uso, a tal punto que cuando realizó el informe olvidó su función
originaria. Manifestó que la superficie de la zona de yeso afectada del techo del comedor diario es
un 75% y que el 95%de los desagües están mal ejecutados.

También da cuenta de vicios de materiales empelados respecto de “plasticor” y Curva a 45°, al


contestar las aclaraciones a fs. 181.

Aun cuando se ha impugnado el dictamen pericial, como es sabido, si bien dicho peritaje no reviste
el carácter de prueba legal el juez lo debe valorar conforme las reglas de la sana crítica, pero para
apartarse de sus conclusiones debe tener razones muy fundadas ya que éstas emanan de quien tiene
una incumbencia específica del campo del saber, técnicamente ajeno al hombre de derecho y para
desvirtuarla es necesario traer elementos de juicio que permitan concluir eficientemente en el error
o inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos que por su profesión o título
habilitante ha de suponérselo dotado. (CNCiv, Sala H, 29/12/99, “Golberg Alejandro c. Expreso
Caraza S.A s. Daños y perjuicios” Libre 268.771), situación que no se advierte en autos, por lo que
seguiré las conclusiones de la experta, que además resulta coincidente con el resto de los elementos
de prueba arrimados a estas actuaciones.

Por ello, hizo bien el primer sentenciante en otorgar fuerza probatoria al dictamen pericial conforme
las reglas de la sana crítica (conf. art.477 del Código Procesal).

Las citas precedentes que surgen de verificaciones de la perito de oficio en el inmueble del actor,
resultan demostrativas de las fallas de construcción que han deteriorado el inmueble y que, a mi
criterio, constituyen ruina parcial del mismo, pues contribuyen a su envejecimiento y lo tornan
impropio para su destino.

Por otra parte, a pesar de los dichos de los demandados no se ha acreditado que el actor haya
efectuado modificaciones en el inmueble que por su importancia resulten la causa de la ruina
constatada por la perito arquitecta.

V.- La excepción de prescripción.

No se encuentra controvertido en autos que el plazo de prescripción es anual y que el mismo


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comienza a correr desde el momento en que se ha constatado la existencia de la ruina.

El juez de la anterior instancia ha considerado que el actor tomó conocimiento definitivo de la


ruina parcial con el informe técnico que el actor acompaña a la demanda, de fecha 17 de febrero de
2009. De ello se agravia la parte demandada al considerar que de acuerdo al acta de fs. 323 el actor
reconoce que detectó pérdida de agua en cañerías y manchas de humedad en las paredes y techos a
partir de diciembre de 2004.

Si bien es cierto que en el acta referida el actor reconoce humedades y pérdida en cañerías a fines del
año 2004, disiento con el apelante que esa sea la fecha de constatación de la ruina.

Obsérvese que la perito arquitecta considera que en la mayoría de los casos los deterioros son
progresivos y en autos existen circunstancias que permiten presumir que el actor desconocía en esa
fecha y en los años posteriores la gravedad de cuestión y que se trataba de vicios de construcción,
pues intentó arreglarlos con las mismas personas que ahora demanda.

Por ello, entiendo al igual que el a quo que el actor tomó conocimiento de la gravedad de los
deterioros en su inmueble a partir del informe de fs.344/353 de fecha 20 de febrero de 2009.

En cuanto a que el documento fue desconocido por los demandados y po r ende no tiene fecha cierta,
ni fue reconocido por su emisor, debe destacarse que en la sentencia no se lo hizo valer en cuanto a
su contenido, pues en ese aspecto el juzgador se basó en el informe pericial técnico, sino que se lo
tuvo en cuenta como reconocimiento del actor respecto de la fecha en la que conoció la ruina parcial
que afectaba al inmueble.

En otras palabras, esa es la fecha que a confesión del actor, éste tomó conocimiento de la gravedad
de los vicios que en definitiva constituyeron la ruina parcial que demanda y de allí empezó a correr
el plazo de prescripción de un año previsto por el art. 1646 del Código Civil.

Por ello, considerando que la demanda se promovió el 31 de agosto de 2009, el planteo del actor
fue adecuado pues desde la fecha de la constatación de la ruina, 20 de febrero de 2009, no había
transcurrido el plazo de un año previsto en la norma citada.

En consecuencia, propondré al acuerdo desestimar la excepción de prescripción opuesta, con


imposición de costas al demandado.

VI.- La responsabilidad.

Corresponde entonces examinar si la ruina resulta imputable a la actividad del constructor y del
director de obra demandados.

La responsabilidad de los arquitectos, ingenieros y constructores se halla comprendida en el campo


más amplio de la responsabilidad de los profesionales liberales. No obstante se diferencia de la de
otras profesiones en el sentido que además de los principios generales de responsabilidad también
le son aplicables normas específicas que regulan el contrato de locación de obra, como los arts. 1646
y siguientes del Código Civil (conf.Mazzinghi, Jorge Adolfo, Aspectos de la responsabilidad civil
de ingenieros, arquitectos y empresas constructoras, en La Ley 1993-D-1133; Kemelmajer de
Carlucci, Aída, Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad civil de los profesionales de la
construcción, en Revista del Colegio de Abogados de San Isidro, núm. 18, enero-junio 1982, p. 113).

En general se admite que el arquitecto, el ingeniero y el constructor asumen obligaciones de


resultado, aunque también se ha considerado que sólo es obligación de resultado la del constructor
y el proyectista, pero no la del director de obra que sólo se obliga a vigilar y controlar (conf.
Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, núm. 1502).

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2/8/2020 Arquitecto y constructores deben indemnizar el daño moral causado por el cumplimiento defectuoso del contrato de locación de obra …
En algunos casos la frustración del resultado permite inferir por sí mismo -“res ipsa loquitur”- que
el deudor no cumplió con la conducta debida; en otros no sería suficiente, pero no porque la conducta
debida sea en sí el objeto de la obligación -como lo proponen quienes aluden a la obligación de
“medios”- sino porque el resultado esperado pudo frustrarse a pesar del cumplimiento, por el
deudor, de la conducta debida. Entonces el acreedor no puede imputar al deudor responsabilidad
sino probando que por el obrar culpable de éste queda insatisfecho el objeto (Zannoni, Eduardo,
Obligaciones de medio y de resultado (Observaciones críticas a un distingo conceptual a propósito
de un fallo), en J.A. 1983-II-p.170).

En autos no cabe duda que las condiciones de ruina parcial en la que se encuentra la obra se deben
a vicios de la construcción respecto de las instalaciones sanitarias y cloacales, así como por fisuras
exteriores en el antepecho; también fallas de construcción en los sectores donde se efectuaron
cateos se pudo observar trozos de madera en el espesor del corte del contrapiso.

Como se observa las causas de los deterioros constatados por la experta, principalmente los defectos
en las instalaciones sanitarias y cloacales constituyen vicios de construcción, entendidos como la
ejecución defectuosa por inobservancia de las reglas técnicas del arte de construir y la violación de
las normas legales o reglamentarias con vigencia en relación a la obra (Belluscio – Zannoni, Código…
T 8, p. 217, com. art. 1646). Se trata de defectos graves que exceden la medida de las imperfecciones
que se debe esperar de una construcción.

En el concepto de vicio de la construcción esta incluido todo vicio de mano de obra, de fabricación,
de omisión de elementos o precauciones indicados por la técnica y la experiencia (Molina,
Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina, p. 65).

Ello demuestra el incumplimiento de la obligación de resultado del constructor y la culpa del director
de obra, quien debió controlar la correcta ejecución de acuerdo a las reglas del arte (conf. arts. 511 y
512 del Código Civil) y no cabe duda que también debe seguirse la directiva del art. 902 del Código
Civil que establece que “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de
las cosas mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.

Por ello, constatada la ruina parcial y de acuerdo al art.1646 del Código Civil, los demandados
deberán responder por los daños y perjuicios.

VII.- El resarcimiento de los gastos de reparaciones.

El apelante cuestiona la procedencia y considera excesivos los montos fijados en concepto de daños
y perjuicios, mientras que el actor entiende que deben indemnizarse también los vicios aparentes.
Con las limitaciones que he expresado en el apartado correspondiente analizaré los daños que, a mi
criterio, deben resarcirse y que han sido provocados por vicios de la construcción y vicios de los
materiales, a los fines que reparar el estado de ruina parcial que sufre el inmueble de los actores.

En este aspecto disiento con el juez a quo respecto de defectos de revoque craquelado y fisuras
producidas por no existir junta de dilatación por considerar que el actor tomó conocimiento desde
el año 2004 coincidiendo con las filtraciones. Aun cuando se considerara que surge de autos que el
actor tomó conocimiento en el año 2004 de fisuras provocadas por los vicios de los materiales de la
construcción, a mi criterio no puede considerarse que su reclamo se encuentra prescripto.

Ello así pues que fueran evidentes las fisuras o filtraciones las que como ya señalé fueron progresivas
y aunque hubieran comenzado en el año 2004, no puede considerarse que el actor conoció la causa
atribuible a vicios de materiales o vicios de la construcción, pues no siendo técnico en la materia no
se encontraba a su alcance conocerla. Por ello, entiendo que esos defectos quedan incluidos en el
concepto de ruina parcial. En este sentido, no debe olvidarse que el conjunto de los

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vicios señalados por la perito arquitecta configuran el concepto jurídico de ruina parcial. Por ende,
el plazo de prescripción, como queda dicho en el apartado correspondiente debe computarse desde
la fecha del informe técnico que el actor acompaña a la demanda, de fecha 17 de febrero de 2009,
también para estos defectos de materiales y de construcción.

Por otra aparte, considerando el informe pericial, las observaciones de la experta al presupuesto de
fs.344/353, principalmente en lo que respecta a los trabajos preliminares, a los ítems, 3, 5, 7 y 8, así
como a las variaciones de valores desde el año 2009 a la fecha y que tratándose de una deuda de
valor debe determinarse actualizada, propondré al acuerdo diferir para la etapa de ejecución de
sentencia la valuación de los daños y perjuicios ocasionados.

En consecuencia, la perito arquitecta deberá cotizar a la fecha de la nueva experticia los trabajos de
reparación de los daños producidos en el inmueble del actor, por vicios de la construcción y de los
materiales que señalara en sus informes de fs. 149/157 y 179/182, y los que incluyo en este apartado,
tomando como referencia el presupuesto obrante a fs. 344/353 en los ítems. no observados.

VIII.- Gastos de alquiler.

El primer sentenciante fijó por este concepto la suma de $ 16.000, de acuerdo al art. 165 del Código
Procesal. La parte demandada se agravia pues considera que del informe pericial no surge que la
vivienda deba ser desocupada para efectuar las reparaciones.

No obstante lo sostenido por el demandado apelante entiendo que dada la magnitud de lostrabajos
que deben realizarse, con respecto a cañerías, desagües cloacales, reparaciones en baños,
dormitorios, cocina, comedor, es decir en casi todos los ambientes de la vivienda, no puede
sostenerse que esos arreglos puedan realizarse con una familia habitando la casa.Por otra parte, no
puede someterse al actor y a su familia a vivir en medio de una obra semejante, sin las comodidades
a los que están acostumbrados, según su medio de vida, teniendo presente la amplitud del inmueble
objeto de la acción.

En este sentido, la experta ha estimado la duración de la obra en 80 o más días (véase su informe y
las aclaraciones), por lo que considero que la suma de $ 16.000 debe confirmarse, en virtud de que
no ha sido apelada por la parte actora.

IX.- Daño moral.

La parte demandada también se agravia de la procedencia y del monto de $ 30.000 fijado por este
concepto.

El art. 522 del Código Civil dispone que “En los casos de indemnización por responsabilidad
contractual, el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiera
causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del
caso.”

Esta Sala en reiterados precedentes ha efectuado una interpretación amplia del art. 522 en armonía
con el art. 1078 del Código Civil. De allí que tanto en la órbita contractual como extracontractual,
comprobada la existencia del perjuicio reclamado corresponde la indemnización. Por ello, no se
concibe al daño moral en el ámbito contractual como excepcional o de manera restrictiva (Quevedo
c. Chacras s/rescisión de contrato, mayo 16-2.006; A, F.J. c. La Uruguaya Argentina S.A. ART y otros,
set.8-2006, JA 2006-IV-524; conf. CNCiv. Sala B, mayo 26-1987, Inpelsa Ind. De Pieles Sud
S.A. c. Bertel Skou S.A. Lexis 2/27478).

Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que
el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las calidades morales de la víctima par a
establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del
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sujeto.El agravio moral no debe ser objeto de prueba directa pues ello resulta absolutamente
imposible por la índole del mismo que reside en lo más íntimo de la personalidad, aunque puede
manifestarse por signos exteriores, éstos pueden no ser representativos del mismo. (Bustamante
Alsina, Jorge, Equitativa evaluación del daño no mensurable. La Ley 1990-A-655).

Es cierto que en la responsabilidad extracontractual en principio las circunstancias del caso, por
ejemplo lesiones físicas y psíquicas, permiten presumir el daño moral. Como sostiene Brebbia, siendo
el agravio moral la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de alguno de los derechos de
la personalidad del sujeto, la demostración de la existencia de dicha transgresión importará al mismo
tiempo, la prueba de la existencia del daño moral (Autor citado, El daño moral,
p. 85 y ss.).

Pero ello también puede acaecer en la esfera contractual, pues aun cuando el incumplimiento
contractual se refiera a prestaciones de contenido patrimonial, los intereses o bienes que resulten
afectados por ese incumplimiento pueden ser de contenido no patrimonial. Además, la prestación
en sí misma puede tener un contenido no patrimonial. Al respecto, se ha puesto como ejemplo las
enseñanzas del maestro, la salud que debe devolver el médico, la obtención del éxito en la causa
judicial a favor del cliente, que tienden a satisfacer un interés que además del contenido económico,
tiene también un contenido puramente moral. (Conf. Betti, Emilio, Teoría general de las obligaciones,
T I, p. 56, trad. por de los Mozos, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1969)

Así, cuando la responsabilidad contractual se atribuye por el incumplimiento o mala prestación de


una actividad a la que alguien está obligado en razón del contrato y ese incumplimiento esta
directamente encaminado a satisfacer también un interés extrapatrimonial del acreedor, el daño será
también directamente extrapatrimonial (Conf. Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad
civil, p.330, num.98).

Como ya he señalado en esta materia resulta importante la prueba de presunciones, la que será
valorada por el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

En la litis, las mismas circunstancias permiten presumir que el daño moral se ha producido. En
efecto, en la litis se trata de la vivienda del actor y su familia, y teniendo en cuenta las características
de los daños descriptos por la perito arquitecta que constituyen ruina parcial y delos que dan
cuenta las fotografías agregadas a estos autos, así como los años transcurridos sin las consiguientes
reparaciones, resultan circunstancias demostrativas por sí mismas de los padecimientos que debió
sufrir los que superan las meras molestias o contrariedades de la vida cotidiana y resultan suficientes
para acoger el resarcimiento del daño moral.

Por ello, el resarcimiento del daño moral resulta procedente y su monto debe ser confirmado,
teniendo presente que no ha sido apelado por la parte actora.

X.- Intereses.

El demandado cuestiona también la tasa de interés fijada en la sentencia por considerar queconfigura
un enriquecimiento indebido.

Con respecto al enriquecimiento indebido invocado por la parte demandada, cabe destacar que la
suscripta y el Dr. Ameal ya nos hemos pronunciado en nuestro voto en el plenario respectivo.

En efecto, conjuntamente con los Dres. Sansó, Mizrahi, Ramos Feijóo, Díaz Solimine, Vilar, Zannoni,
Mattera, Wilde, Verón y Pérez Pardo, sostuvimos en aquella oportunidad que la salvedad del último
punto de la doctrina del plenario provoca cierta perplejidad. ¿Cómo es posible sostener que la
aplicación de la tasa de interés activa implica nada menos que una alteración del significado
económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido?.
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“En esa cuestión, la salvedad sólo tendría significación en los casos en que el capital de condena se
tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la
mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia.Esto
así porque, en ese supuesto, la actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si
a dicho capital de condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese
el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin
causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés
cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma
causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de
interés “puro” que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada
al actualizarse el capital mediante el empleo de índices”.

“A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición
que ha mantenido el art. 4 , vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica. “En ningún
caso dice esta última norma se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación
de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor”.

“De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección
monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de
valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante
décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados
por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta Cámara (in re “La Amistad
S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.” del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria.Y fue
en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre
el 6%, el 8% y hasta el 15% anual”.

“El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando se trata de
resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros
indemnizatorios a valores actuales como suele decirse, a los fines de preservar en equidad el carácter
resarcitorio de la indemnización, no significa que se “indexen”, o sea actualicen, los montos
reclamados en la demanda mediante la aplicación de índices de depreciación monetaria. Tales
procedimientos de actualización están prohibidos, se reitera, por las leyes antes citadas. Y aunque
pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación
de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso por lo menos a
partir del dictado de la ley 23.928 que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en
juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia,
salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso”.

“Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o convenio de intereses,
la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina y
que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la
actualidad.Como señaló la mayoría del tribunal al responder a la primera pregunta del acuerdo
plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al
acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda”.

“Por todo lo que sucintamente quedo expuesto, se entiende que la salvedad que se hace al responder
a la última pregunta que se formuló en el acuerdo no es operante en este contexto; dicha salvedad
queda confinada al hipotético caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital
de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho
vigente”.

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“Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea que la obligación pertenezca a la órbita
contractual o aquiliana, “hasta el cumplimiento de la sentencia” quedó determinada una regla
general: aplicar al cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Civil) la tasa activa. Dicho
aserto no admite cuestionamiento”.

El enriquecimiento indebido, especie del enriquecimiento sin causa, funciona como principio general
de derecho que representa un llamado abstracto a la justicia, que debe primar en todo ordenamiento
jurídico.

“Pero dicho principio, como tal, adolece de una vaguedad e imprecisión notorias, que dificultan su
aplicación a situaciones concretas que se dan en la práctica de las relaciones jurídicas”.

“No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la actualización por
repotenciación de deuda, a efectos de otorgarle virtualidad a la excepción a la regla generalresuelta
en el plenario, es necesario que se den ciertos presupuestos:la coexistencia de un enriquecimiento de
una parte y un empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambos e inexistencia de una justa
causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor moroso y su acreedor, que
altere el significado económico del capital de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa
en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente solicitado y acreditado
por el interesado”.

“Ello así, por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia cuando en virtud del principio de
autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso
de mora del deudor, pero de ningún modo cuando se trata del supuesto contemplado por el art.
622 del Código Civil, atento al principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la
acción ejercida y las reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código
Procesal”.

Por los fundamentos expuestos se rechaza también en este aspecto lo peticionado por los
demandados y se confirma la sentencia en cuanto a la tasa de interés que ordenó aplicar.

XI.- Las costas.

También los accionados se quejan de la imposición de costas a su parte. Entienden que como la
demanda prosperó parcialmente deben aplicarse en proporción de acuerdo al art. 71 del Código
procesal.

Las costas del juicio deberán ser soportadas por los demandados vencidos (art. 68 del Código
Procesal), pues no se advierte circunstancia alguna que permita apartarme del principio objetivo de
la derrota.

Como se ha dicho, las costas causídicas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido,
con abstracción de que las reclamaciones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con
relación a la totalidad de los rubros resarcitorios, habida cuenta que la noción de vencido ha de ser
fijada con una visión global del juicio, y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus
respectivos resultados (CNCiv. Sala H, 1999-3-17, Lisi Nicolás R. C.Chispa S.A., LL 2000-F-206;
CNCom. Sala D, 2000-10-11, Chiappara, Ceccotti y Matuk y otros c. Peñaflor S.A., DJ 2000-3-1055),
máxime en el caso de autos donde las pretensiones de la actora han prosperado en su totalidad.

Por ello, si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo: 1) Modificar la sentencia en cuanto a
los daños descriptos en el apartado VII que también deben ser resarcidos. 2) A fin de determinar el
costo de los trabajos a realizar se difiere para la etapa de ejecución de sentencia, oportunidad en la
que la perito arquitecta deberá cotizar a esa fecha la reparación de los daños ocasionados por vicios
de construcción y de materiales, en la forma prevista en el apartado VII. 3) Confirmarla en todo lo
demás que decide y fue materia de agravios. 4) Las costas de alzada se imponen al apelante
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vencido (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Ameal y el Dr. Domínguez por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Hernández,
votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, de mayo de 2014.-

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por


unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Modificar la sentencia en cuanto a los daños descriptos
en el apartado VII que también deben ser resarcidos. 2) A fin de determinar el costo de los trabajos
a realizar se difiere para la etapa de ejecución de sentencia, oportunidad en la que la perito
arquitecta deberá cotizar a esa fecha la reparación de los daños ocasionados por vicios de
construcción y de materiales, en la forma prevista en el apartado VII. 3) Confirmarla en todo lo demás
que decide y fue materia de agravios. 4) Las costas de alzada se imponen al apelantevencido
(art. 68 del Código Procesal).

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art.
279 del CPCCN).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto
Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por
el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del
Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la
responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.

LIDIA B. HERNANDEZ.

OSCAR J. AMEAL.

CARLOS A. DOMINGUEZ.

RAQUEL ELENA RIZZO (SECRETARIA).

Es copia.-

CATEGORÍA: FALLOS
TAG:CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN, CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS,
CONSTRUCCIÓN DE OBRA, DAÑO CIERTO, DAÑO MATERIAL, DAÑO MORAL, DAÑOS
CON RESPECTO A LOS BIENES, DAÑOS EN EL INMUEBLE, DAÑOS SUCESIVOS O
CONTINUADOS, DAÑOS Y PERJUICIOS, DIRECTOR DE OBRA, INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, LOCACIÓN DE OBRA, LOCACIÓN DE
SERVICIOS, PERITO ARQUITECTO, REPARACIÓN DE PERJUICIOS, RESPONSABILIDAD
DEL CONSTRUCTOR, RUINA DE LA EDIFICACIÓN, VICIOS APARENTES, VICIOS
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