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DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDOS CURRICULARES


DR. RAMON PACHECO SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE DERECHO
PLANEACION DE CURSO O ASIGNATURA

1. PROGRAMA DERECHO
1.1. PERIODO ACADEMICO 2012-1
1.2. MODALIDAD PRESENCIAL
1.3. AREA OBLIGATORIA DERECHO PUBLICO
1.4 SUB AREA
1.5. ASIGNATURA DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
DERECHO HUMANOS
Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
1.6. NUMERO DE CREDITOS 4
1.7. CODIGO
1.8. PRE REQUISITO
1.9. NUMERO DE SEMANAS 32
1.10 COMPONENTE AREA JURIDICA
1.11 MODALIDAD TEORICA
1.12. TRABAJO ACOMPAÑADO 2 HRS
1.13. TRABAJO INDEPENDIENTE 2 HRS
1.14. HUMERO DE HORAS 96
1.15. NIVEL DE CURSO PRE GRADO
1.16. NOMBRE DE PROFESOR RAMON PACHEO SANCHEZ
1.17. UBICACIÓN DE PROFESOR AREA DE DERECHO PUBLICO
1.1.8 HORARIO DE ATENCION ACORDADO CON EL PROFESOR

2. DESCRIPCION - SINTESIS DE LA ASIGNATURA

Nos corresponde conocer , la historia del DIP y sus instituciones, interpretar y


argumentar el Derecho Internacional Público , los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario ; es objeto de nuestro estudio: los sujetos del DIP , el
conjunto de normas que regulan las relaciones entre los sujetos internacionales, el
conocer, interpretar y argumentar las normas que contienen los derechos humanos
internacionalmente reconocidos y sus mecanismos de protección con calidad de fuerza
vinculante y su interrelación con el derecho interno de los Estados así como las de los
Derechos de las personas ante los conflictos armados .

3. COMPETENCIAS

1.Conocer interpretar y argumentar la historia de desarrollo y formación del Derecho


Internacional Públicos, el origen de sus instituciones su transformación y actualización;
los principios y teorías que rigen el Derecho Internacional Público e interrelación con el
Derecho Interno en especial don el Derecho constitucional de los Estados, el análisis y
estudio de la subjetividad jurídica internacional, típica y atípica propia del DIP, sus
clasificaciones y teorías, Convenios de Viena sobre los tratados entre Estados , entre
Estados y organizaciones Internacionales

2. Conoce interpretar y argumentar las Fuentes Jurídicas del Derecho Internacional


Público su interacción del Derecho Internacional Público con el Derecho Nacional. El
concepto de Estado y sus elementos bajo la dimensión del Derecho Internacional
Público, las normas consuetudinarias y los tratados y la doctrina que los enuncian y
conciben, sus características y las teorías de estas instituciones.

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3.Conocer, analizar, interpretar y argumentar los conceptos de territorio visto en su


óptica tridimensional, el derecho del mar, las normas y tratados que regulan los
derechos sobre el espacio aéreo y el espacio extraterrestre.

4.Conocer, interpretar y argumentar el concepto y fuentes del derecho diplomático y


consular, los órganos de las relaciones exteriores, la representación diplomática, los
privilegios inviolabilidad e inmunidad de estos funcionarios así como de los altos
dignatarios de los organismos internacionales.

5.Conocer, analizar, interpretar y argumentar los medios pacíficos de solución de


conflictos , políticos o diplomáticos, jurisdiccionales y en el marco de las organismos
Internacionales; sus antecedentes históricos los beneficios que conllevan para la
convivencia pacífica; conocer interpretar y argumentar el concepto de responsabilidad
en el Derecho Internacional, de los Estados , de los organismo internacionales, de las
personas privadas y la responsabilidad penal de las personas físicas por crímenes a la
humanidad.

6.Conocer, analizar, interpretar y argumentar la estructura de la comunidad


internacional, el concepto de globalismo y globalización. Organismos Internacionales:
estructura, principios, objetivos de : ONU, OEA, OMC, PACTO SAN JOSE, UE,
MERCOSUR, COMUNIDAD ANDINA, CONFLICTOS : Colombo Nicaragüense, Colombo
Venezolano.

7.Conocer, interpretar y argumentar: Los Derechos humanos en la historia, Declaración


de Virginia de 1776, Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789,
Derechos Económicos sociales y culturales. Declaración de los Derechos humanos de
las naciones Unidad de 1948, Pacto Europea de los Derechos Humanos de 1950, Pacto
San José sobre los Derechos Humanos de 1969, Los Derechos humanos en la
Constituciones de Colombia, Derechos humanos en la Constitución de 1991, 1ª. 2ª. y
3ª. generación de los Derechos humanos. Mecanismos de protección de los Derechos
humanos: Internacionales, del Derecho nacional colombiano. Instituciones: el derecho
de asilo y la extracción.

8.Conocer interpretar y argumentar las regulaciones relacionadas con el Derecho de


la guerra, leyes y costumbres; historia del Derecho Internacional Humanitario; la
guerra y la paz en las relaciones internacionales, la seguridad colectiva, Convenios de la
Haya, Convenios de Ginebra.

4 OBJETIVO

Entregar a los estudiantes los elementos conceptuales y técnicos


necesarios para entender, interpretar y aplicar las normas del Derecho
Internacional.

5 CONTENIDO

PRIMERA PARTE
UNIDAD 1

CONCEPTOS BASICOS

Diferencia y relaciones con otras disciplinas


Fundamento del Derecho Internacional
Las Doctrinas Naturalistas

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Las Doctrinas positivas


Carácter Jurídico del Derecho Internacional

Concepto de Derecho internacional Público


Bibliografía. 1Jellinek, Georg Teoría general del Estado, Buenos Aires, Editorial Albatros, 1954.
2 García Máynez, Compendio de la teoría general del Estado de Georg Jellinek Profesor de la
Universidad de Heidelberg, México, Librería del Ángel Pol, 1936.
3 Bidart Campos, Germán J., Lecciones elementales de política, Buenos Aires, Ediar, 1975.
4 Lucas Verdú, Pablo, estudio preliminar a Reforma y mutación de la Constitución de Georg Jellinek,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, colección Clásicos Políticos.

Concepto - Se ha llamado “Ius gentium” - “Derecho de Gentes”


“Derecho Internacional público”, en el derecho Romano la
denominación del Ius Gentium se refería al derecho de los gentiles
o extrangieris, concreta la noción de “Derecho de Gentes” la
doctrina de Francisco de Victoria, Francisco Suarez Hugo
Grocio(1583/1654) , pero fue Jeremis Bhetam quien la denominó
“International low”.

Definición: “Conjunto de normas que rigen las relaciones de los


sujetos internacionales.”

Ramas del Derecho:

Ubicación del Derecho Internacional público : El derecho es público


y es privado, el derecho público es interno e internacional, el
derecho internacional rige las relaciones entre los sujetos
internacionales, el derecho público de un estado es el que rige las
relaciones entre gobernantes y gobernados; el derecho privado es
interno e internacional, el primero rige las relaciones entre los
sujetos del derecho privado dentro del ordenamiento jurídico de un
Estado: esto es personas y personas jurídicas; el derecho
internacional privado le corresponde regular relaciones de las
personas(naturales y jurídicas privadas) extranjeras o nacionales
en el extranjero.

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El Derecho internacional público es general y es particular. El DIP


General es el aceptado o tiene aplicación como tal en forma
general o universal para todos los sujetos internacionales en su
conjunto, en especiales contiene principios y valores
internacionales como normas “Jus cogens”, el que tiene aplicación
de caracter particular o regional en forma restringida o para cierta
clase de sujetos o que hayan participado en su creación.

Por lo general tanto EL DIP de caracter general como particular se


hacen a través de convenios o tratados internacionales suscrito
entre los Estados e inclusive con la participación de organizaciones
internacionales, o entre organizaciones internacionales, tanto los
de carácter general como particular, muchos de ellos, pueden
haber tenido origen en el derecho consuetudinario general o
regional o particular o tienen como tal el caracter de derecho
consuetudinario general como el principio pacta sunt servanda que
tiene el carácter universal. ONU RESOLUCIÓN 2625/1970.

Ese conjunto de normas aceptadas consuetudinariamente o


convencionalmente son demostraciones de la “ cooperación”
internacional, dentro del desarrollo de la paz y convivencia
internacionales, muchas de ellas se han constituido para cumplir
objetivos o fines universales como la Organización de Naciones
Unidas “ONU” y una serie de organizaciones internacionales cuya
creación fue de iniciativa de la ONU o de las superpotencias
miembros de dicho organismo, Dentro de ellas está la OMM, OIT,
OMS, etc.

Diferencia y relaciones con otras disciplinas. El DIP se diferencia


con otras disciplinas internacionales, como con las Organizaciones
no Gubernamentales que pueden ser internacionales pero no son
sujetos del DIP, su principal diferencia es: su forma de creación o
constitución que es propias del Derecho Privado, los Sujetos del
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DIP Estados y Organizaciones Internacionales son personas


jurídicas reconocidos y aceptados por la comunidad internacional
como sujetos D.I., las Organizaciones Internacionales son creadas
esencialmente por los Estados, ya que también pueden ser creadas
por varios organismos internacionales. Se diferencia con el
Derecho Internacional privado en que éste regula las relaciones de
los entes privados - personas naturales y jurídicas- que se
interrelacionan con otras del derecho privado existentes en otros
Estados, con sus bienes ubicados o avecindados en distintos
Estados. Se relaciona con la diplomacia como modo de
interrelacionarse los Estados mediante el envió de sus representes
ante otros Estados.

Fundamento del Estado Internacional: Las teorías que fundamental


el DIP se centran dentro y fuera de la voluntad de los Estados, es
planteada por Jellinek en su obra “Teoría General del Estado”.

La positividad del derecho, “escribe Jellinek, descansa en última


instancia en la convicción de su obligatoriedad: "sobre el elemento
puramente subjetivo se edifica todo el orden jurídico"? ¿Y cómo
puede ser obligatorio el derecho que formula el Estado, aun para el
estado mismo? Por el principio de la auto-obligación moral. Auto-
obligación moral que tiene una naturaleza metajurídica y en rigor
estrictamente ética.”

Los Estados en su interrelación para desarrollar la cooperación o la


integración, producto de su voluntad crean normas que regulen
sus relaciones y en muchos casos delimitan su voluntad
obligándose en forma recíproca, esto es que se autolimitan y/o
autobligación, recordemos que la teoría del “Estado” descansa
sobre un modelo en que el Estado no pude estar sometido a
ninguna voluntad ajena, salvo que su voluntad lo acepte o se
comprometa u obligue, “el soberano es absoluto”, esta teoría del

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Estado absoluto ha ido variando al convertirse en una soberanía


relativa del Estado y este se somete u obliga en la medida que su
voluntad se comprometa, esencialmente por seguridad.

Pero si el Estado es libre de comprometerse u obligarse también


podrá desligarse de tales obligaciones en cualquier momento
romper el compromiso, por cuanto no habría quien lo pudiera
obligar, lo que causaría si una verdadera crisis en la seguridad
internacional, Los estados están obligados si a respetar las normas
jurídicas tanto convencionales o consuetudinarias.

Teoría de la voluntad colectiva de los Estados. Trieppel sostiene


que el DIP nace de la voluntad común o aquella nacida de la unión
de voluntades particulares. Esa voluntad se manifiesta expresa
convencionalmente o tácitamente por el derecho consuetudinario.
Hay quienes sostienen que esta teoría es la formulada en el
contrato social en el orden de las relaciones internacionales de los
Estados.

Teoría de la Escuela Positiva . Anzilotti dice que se fundamenta en


que existe un sistema regulador de la sociedad de los Estados ,
parecida a la existente entre los individuo s. Parte de la solidaridad
de los grupos sociales y así hay una sociedad de los Estados o una
comunidad internacional, esa comunidad de Estados funciona en la
medida que los estados que forman parte de ella , adecuan su
conducta, limitando su libertad de acción, se muestra
especialmente en los acuerdos tácitos o escritos y su fortaleza está
en el pacta sunt servanda. Como las demás teorías tiene su crítica.
Los nuevos Estados se verían obligados a observarlas sin que les
hayan dado aprobación.

Teorías fuera de la voluntad de los Estados . Existen otras teorías


fuera de la voluntad de los Estados como la del Derecho natural, la
de la norma fundamental suprema y la de la Escuela sociológica.

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La teoría del Derecho Natural se fundamenta en el pensamiento de


Grecia, Pitágoras sostenía que es aquel derecho común a todos
los seres vivos hombre y animales, y la otra variante es que el
derecho natural es propio del hombre como lo sostenía Aristóteles,
entre otros, sería “la recta ratio”, pero se refería esencialmente a los
seres humanos existentes en ese momento mas no lo que es la
sociedad actual, se incluía el “ius gentium” y el “ius civile” surgido
en Roma

Hans Kelsen es el creador de “ la teoría de la norma fundamental ”


quien sostiene que derecho esta despojado de cualquier
consideración sociológica o política, el derecho es la ciencia que
estudia el deber y no el ser, propio de la sociología, dice que el
derecho es una ciencia normativa cuya realidad y obligatoriedad
está sujeta a una norma superior dentro de un sistema jerárquico
que el concibe. Donde el DIP prevalece sobre las demás normas
de la pirámide del derecho, esto es que el DIP está por encima del
derecho interno de los Estados.

Teoría Escuela Sociológica. Georges Scélle sostiene que el DIP es


tributario de la sociología histórica, encuentra su fuente del
derecho en la necesidad biológica y la conciencia de la misma
necesidad produce reglas normativas o de carácter imperativo para
la vida social, es un imperativo social que se traduce en una
necesidad nacida de la solidaridad natural ., sostiene que el
comercio da nacimiento a la primera norma jurídica pacta sunt
servanda , la que sirve para construir una teoría del derecho
fundada en una jerarquización de normas

La tesis de la autolimitación se fundamenta en la personalidad


moral del Estado y en el "mínimum ético" que constituye el derecho
como ordenamiento del orden social , aunque como ya hemos
señalado, el fundamento último es metajurídico . Pero la
autolimitación no responde a ningún orden moral superior como era
el caso del derecho natural, sino en un propio actuar del sujeto que
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al ejercer la función de gobierno comprende que en su autor


limitado no solamente reposa un deber ético sino el respeto de la
voluntad general.

El jurista italiano Anzilotti por su parte, al hacer el análisis crítico de


las doctrinas voluntaristas, afirma que “la teoría de la autolimitación
del Estado”, como la de aquella otra de la voluntad colectiva de los
Estados, contrapuesta a la voluntad del Estado aislado , no puede,
a decir verdad, explicar la obligatoriedad del Derecho Internacional.
En primer lugar porque si la sujeción del Estado al Derecho
Internacional descansa sobre un acto de voluntad del mismo
Estado, no hay esfuerzo dialéctico capaz de demostrar que el
Estado no pueda, por otro acto de voluntad, librarse de la
obligación. En segundo lugar porque la “ vis obligandi” de la
voluntad colectiva de los Estados.

Georg Jellinek fue profesor en la Universidad de Heidelberg desde


1891 hasta su muerte acaecida en 1911. Allí también aparecería la
contribución alemana a la sociología a través de las enseñanzas de
Max Weber, su obra titulada Teoría general del Estado ha sido una
contribución de enorme importancia, no obstante haber quedado
pendiente una segunda parte que planeaba escribir acerca de una
"Teoría especial o particular del Estado".

En su Teoría general, Jellinek afirma que el Estado tiene una doble


naturaleza: es, primeramente, una formación histórica a la que se
adosa el derecho, pero que no pudo crearlo sino que es más bien
el fundamento de su existencia. El ser precede a la norma, el
hecho hace nacer el derecho, lo real se transforma en normativo.
Pero, a su vez, la norma origina, en virtud de un elemento racional
y progresivo, un orden superior al derecho positivo. Por ello, el
Estado es al mismo tiempo una formación social y una institución
jurídica; de ahí que, para estudiarlo, sea preciso el concurso de dos
ciencias autónomas: la teoría jurídica del Estado y la teoría social
del Estado. A la primera corresponde la aplicación del método
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jurídico, mientras que a la segunda el método de las ciencias


naturales.

Toda asociación permanente, y entre ellas el Estado, a los efectos


de no caer en la anarquía, necesita un ordenamiento mediante el
cual pueda constituirse y desenvolverse su voluntad, y que
establezca al mismo tiempo las relaciones de la asociación con sus
miembros, y de éstos entre sí: tal ordenamiento se llama
Constitución. De manera que el Estado moderno ha nacido como
unidad de asociación, organizándose con base en una
Constitución.

El mundo antiguo no tuvo en cambio jamás idea de una


Constitución escrita, limitándose los griegos y los romanos a
elaborar un concepto en sentido material, como ordenación del
Estado; pero la Constitución moderna ha surgido como un
desarrollo de la idea de pacto entre el soberano y los súbditos y
tuvo su fundamentación teórica en la obra de los juristas y filósofos
de la Escuela de derecho natural, y su manifestación práctica en
las cartas constitucionales de las colonias americanas de
Inglaterra.

Berdross define el concepto moderno de Estado soberano como


comunidad que se gobierna plenamente a si misma, o sea, como
comunidad independiente.( página 10 )

El estad lo definimos con base en sus elementos o características :


“Es la nación jurídicamente organizada en un territorio que hace
uso de un poder que se llama soberanía.”

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Diferencia y relaciones con otras disciplinas


Fundamento del Derecho Internacional
Las Doctrinas Naturalistas
Las Doctrinas positivas
Carácter Jurídico del Derecho Internacional

● Factores que pueden generar controversias internacionales


El problema de las sanciones
● Razones por las que los Estados cumplen el Derecho
Internacional
● Breve historia del DIP y sus instituciones. Antigüedad:

China, India, Mesopotamia, Egipto, Judea , Grecia , Roma.


Instituciones: Tratados, Tratados de Fronteras, de Liga Unión y
Alianza, El asilo, la extradición, arbitraje, Consulado, Embajadores,
Tratados de de Liga Unión , Edad media: Carta Magna 1215,
Petition of Rights 1628 , The Bill of Rights of 1689, La Liga
Hanseática, Cláusula de la Nación mas favorecida, Roles de
Olerón, Black Book . Posiciones sobre la guerra y las relaciones
entre las naciones de , Agustín(354-439) .Tomas de Aquino( 1225-
1274).
Gestores del Derecho de Gentes o Internacional Público: Hugo
Grocio ( 1425) Francisco de Victoria ( 1539), Francisco Suárez,
Zouch ( 1650), Jeremías Bentham (1780). Paz de Westfalia 1648,
surgimiento con instituciones como : Primera vez que se da un
congreso multilateral en que se negocia la paz como medio de
solución de conflicto; Se da una forma de equilibrio político, la
voluntad o el poderío de ningún estado prevalece sobre otro , se
institucionalizan y organizan los Ministerios de Relaciones
Exteriores y las Legaciones diplomáticas permanentes, origen del
privilegio de la extraterritorialidad, Conflicto de precedencia ( mejor
derecho y jerarquía en las ceremonias públicas para exigir
privilegios a favor del soberano representado . Revolución

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Americana de 1776, Revolución Francesa de 1789, Congreso de


Viena de 1815, Congreso de Paris de 1856, Convenciones de
Ginebra de 1864 Humanización de la Guerra, de San Petersburgo
de 1868, Conferencia de Bruselas de 1874, de Berlín de 1878 y
1885, Conferencia de Bruselas de 1890, Conferencias de la Haya
de 1899 a 1907. Liga de las Naciones. Época Contemporánea;
Organización de las Naciones Unidas ( 1919 a 1967). Surgimiento
de las organizaciones internacionales, de los principios del derecho
internacional público, de globalismo y la globalización.

UNIDAD 2

RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL


DERECHO INTERNO.
Teorías:
Teoría Dualista: Triepel, Oppenheim, Strupp, Anzilotti. Se afirma
que el DI y el derecho interno dos derechos diferentes por cuanto
existen: sujetos, objeto, campo de aplicación y modos coercitivos
en cuanto a la obligatoriedad todos diferentes, el uno no es superior
al otro, para que rija en el derecho interno debe existir una ley o la
voluntad expresa o tácita del estado de que la incorpore en su
ordenamiento jurídico, en este último caso sería por la costumbre
internacional.
pluralismo constitucional (Kumm, Mattias “The cosmpolitan turn in
constitucionalism: on the relationship between constituism in and
beyons the State” = “El cosmpolitano se transforma en
constitucionalismo: en la relación entre el constitucionalismo y el
Estado”) Dunoff & Trachtman Eds. Cambrige, 2009, p. 258-324).
Cuando decimos pluralismo constitucional, “es el adjetivo
constitucional”, y se refiere a la naturaleza de los principios que
regulan las relaciones entre estos ordenamientos . DI y derecho
interno son dos ordenamientos diferentes que, no obstante,
comparten varios puntos de intersección , sin que ello implique
relación jerárquica alguna, por lo que resulta necesario formular
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una serie de principios para su acoplamiento , los que se


constituyen, tomando en consideración los objetivos de ambos
ordenamientos, comparten objetivos, destinatarios, competencias e
instituciones y reconoce la conexión entre los dos ordenamientos,
sin que ello signifique unicidad de ellos, ni jerarquía ni
universalidad. Aparecen nuevos elementos: la heterarquía, como la
existencia de varios centros de poder, de tipo normativo,
institucional y jurisdicción, con interrelación, sin criterio de autoridad
superior entre ellos, articulación entre e los distintitos centros de
poder.
El profesor Von Bogdandy señala que el efecto directo51 y la
interpretación conforme52 deben dejar de ser vistos como meras
herramientas técnicas por lo que su contenido debe perfilarse
desde los estándares constitucionales. Su función es permitir la
articulación de los dos ordenamientos considerándolos de forma
sistémica -más no unitaria-, garantizando la legitimidad de las
decisiones y asegurando el respeto de cuestiones esenciales tales
como la cooperación internacional, el gobierno democrático, la
subsidiariedad y la protección de los derechos fundamentales 53.
La doctrina del efecto directo implica que las disposiciones
internacionales, deben incorporarse de manera directa a los
ordenamientos jurídicos internos, sin que sea necesaria la
presencia de agentes mediadores para su incorporación, es decir,
tienen un carácter autoejecutivo. Este se erige como un
mecanismo para lograr el acoplamiento necesario entre ambos
órdenes jurídicos, que será satisfactorio en la medida en que, tanto
funcionarios judiciales como administrativos, se encarguen de esa
tarea. Sobre este asunto ver Op. Cit Bogdandy, Armin von.
“Repensar la relación entre el derecho constitucional y el derecho
internacional.”
52 La doctrina de la interpretación conforme es otra de las
herramientas que sirven para de construir la pirámide normativa
rígida propia del ius positivismo. Esta doctrina obliga a los
operadores jurídicos nacionales a desarrollar ejercicios
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hermenéuticos respecto de normas internacionales teniendo en


cuenta los principios del ordenamiento internacional aplicable al
caso, los pronunciamientos que sobre los mismos se hayan hecho
y, también, nos principios de derecho interno en juego. Al respecto,
ibídem”
11Teorías sobre la relación entre el Derecho Interno y el Derecho
Internacional Paola Andrea Acosta y Julián Huertas Cárdenas,
Universidad externado de Colombia.

Teoría Monista: Teoría Monista internacionalista Kelsen, Verdross,


Kunz , Lauterpach. Esta teoría conceptúa que tanto el DI como el
derecho interno es un solo ordenamiento jurídico, hay dos
corrientes de ésta tesis: Kelsen : monismo internacional ,
fundamentado en la “grundnorm” o norma fundamental , toda
norma procede de otra superior hasta llegar a la norma
fundamental que la sitúa en el plano internacional por encima de la
Constitución y demás nomras del ordenamiento interno de los
Estados. Por lo que toda norma interna que contraríe una norma
internacional queda automáticamente derogada o insubsistente. La
convención de Viena de en el artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dice: “Art. 27. El
derecho interno y la observancia de los tratados. Una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.” (aplicación fallo de CIPIJ 17 agosto/1923 caso
Wimbledon que se proponía pasar el canal de Kiel Alemania y este
alego neutralidad en razón de la guerra URSS/Polaca)

2. Teoría Monista nacionalista: considera que el derecho interno


está por encima del DI, por lo que ninguna norma del DI está por
encima del derecho interno se puede aplicar. Teoría de la

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autolimitación sobre el fundamento del Derecho Internacional,


Anzilotti ( art. 27 Convención de Viena sobre los tratados)
3. Teoría Coordinadora, Miaja De la Muela, Truyol, Luna, Verdross
( Ortiz Ahlf, Loretta)

Posición del Derecho Internacional: Ya decíamos que se


fundamenta en el Art. 27 Convención de Viena de 1969

“Un Estado no puede invocar las disposiciones del derecho


interno como justificación del incumplimiento de los tratados , salvo
lo dispuesto en el artículo 46, que prevé que solo procede la
nulidad de un tratado opuesto a derecho interno cuando la
violación a una norma fundamental de este sea manifiestamente
evidente.”

La Jurisprudencia Internacional proclama la superioridad del


derecho internacional sobre el derecho interno.

No produce el efecto de anular automáticamente las resoluciones


judiciales o decisiones contrarias del DI, estas son eficaces, en la
mayoría de los casos en sus ámbitos internos, aunque se corre el
riesgo de engendrar responsabilidad internacional.

USA – CP Art. 6º Tratados “Self executive”: Tratados que priman


sobre las leyes anteriores. Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Francia
México (articulo 133 Constitución)

Aplicación del Derecho Internacional por los órganos Internos:


ejemplo, decisiones de la Corte Interamericana de Derecho
Humanos los Estados miembros del sistema interamericano de
DDHH.

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Principios generales del derecho


internacional público
1. Lo Estados en sus relaciones internaciones se abstendrán de
recurrir a la amenazas o al uso de la fuerza, contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier
estado, o en cualquier forma incompatible con los principios
de las Naciones Unidas (UN) Art. 2-4 carta ONU.
2. Principio de que los Estados arreglaran sus controversias
internacionales por medios pacíficos de manera tal que no se
ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la
justicia ( art. 2-3 Carta ONU)
3. Principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos
que son de la jurisdicción interna de los estados de
conformidad con la Carta de las NU ( principio de no
intervención)
4. Principio de la igualdad soberana de los Estados
5. Principio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los Pueblos.
6. Principio de que los estados cumplirán de buena fe las
obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta
de las UN “pacta sunt servanda.”
7. Principio de la obligación de los Estados de cooperar entre si
de conformidad con la carta de las UN.
8. Jus cogens y derecho internacional (art. 53 convención de Viena
de 1969)

Con relación a los “Principios Generales del Derecho Internacional Público”


nos habla la Constitución política de Colombia en el Art. 9 CPC

“ARTICULO 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la


soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la
integración latinoamericana y del Caribe.”

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La Constitución Colombiana y el Derecho Internacional Público se


interrelacionan según los siguientes artículos de la Carta:
Preámbulo, Art. 9, 93,94, 95-4 97, 100, 101 150-16, 189-2 y 6,
214-2, 224 a 227, 241-10, 289, 377, Transitorio 58.

Jurisprudencia Nacional Sentencias de la Corte Constitucional sobre Derecho


Internacional público y DH y DIH :
C- 563/92 , C-574/92, C-027/93, C-227/93, C-267/93 , C-276/93 , C-378/93 C-147-/94, C-
176/94 , C-390/94 , C-105/95 , C-225/95 , C-087/97, C-358/97, C-400-98 , C-1022/99 , C-578-
02

UNIDAD 3

FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

El Sistema general de las fuentes:

Concepción: Positivista (Anzilotti) Acuerdo de voluntades. Fuente


única, Convencional y Consuetudinario

Objetivista: 1. Formales: las que crean el derecho : Tratados y la Costumbre.


2. Fuentes Materiales: No crean el derecho sino que se limitan a formularlo.
Positivistas: Únicas fuentes: Tratados y la Costumbre. Material necesidades
de tipo económico, político, etc.
Corte Internacional de Justicia: artículo 38 Según la doctrina del Derecho
de los Estatutos: Internacional:
1.Convenios o tratados generales o
Art. 38. 1. La Corte, cuya función es particulares,
decidir conforme al derecho 2.Costumbre internacional,
internacional las controversias que le
3.Principios Generales del derecho
sean sometidas deberá aplicar:
a) Las convenciones internacionales, 4.Jurisprudencia y
sean generales o particulares, que 5.Doctrina
establecen reglas expresamente 6.Equidad,
reconocidas por los Estados 7.Actos unilaterales de los Estados
litigantes; 8.Resoluciones Generales de la
b) La costumbre internacional como Asamblea General de las Naciones
prueba de una práctica generalmente Unidas
aceptada como derecho;
c) Los `principios generales de
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derecho reconocidos por las naciones


civilizadas;
d) Las decisiones judiciales y las
doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 59.

2. La presente disposición no
restringe la facultad de la Corte para
decidir un litigio “ ex aequo et bono”
si las partes así lo convienen.”

Jerarquía de las Fuentes: Se tendrá en cuenta el privilegio de la


norma “scripta” y los principios que inspiran la jerarquía de las
fuentes: Para establecer jerarquía entre el Tratado y la Costumbre
se requiere que ambos sean aplicables en el mismo ámbito de
validez ya sea costumbre Internacional o Tratado internacional
universal o regional.”

Dentro de las reglas que debemos tener en cuenta son los


“Principios generales del Derecho” que rigen en los distintos
Estados, verbo y gracias: “la norma especial prevalece sobre la
general”. “La norma posterior prima sobre la anterior”.

En cuanto a los tratados algunos tienen una jerarquía superior


pero en el mismo ámbito de aplicación y los que tienen el carácter
general como el de la Carta de la NU y los tratados que
contengan normas “Jus Cogens” prevalecen sobre los demás
tratados.

Los Principios Generales del Derecho se aplican igual para la


costumbre o los Tratados. La jurisprudencia y la doctrina son
fuentes auxiliares, su aplicación dependerá de la existencia de los
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tratados o costumbres o principios generales del derecho


internacional .

“Art. 103 Carta de las NU : “En caso de conflicto entre las


obligaciones contraídas por los miembros de la NU en virtud de la
presente carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional , prevalecerán las obligaciones
impuestas por la presente Carta” . (Jus Congens) en virtud de ser
un principios de orden público internacional, que priman sobre
cualquier otro convenio.

Jus Congens: Articulo 53, 64. Convención de Viena sobre los Tratado de 1969

“Art. 53 Convención de Viena 1969 :


“Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general Jus Cogens. Es nulo todo tratado
que en el momento de su celebración esté en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general. Para los
efectos de la presente Convención, una norma imperativa de es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional
de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior
de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

Art. 64 CN Aparición de una nueva norma imperativa de derecho


intencional general (jus Congens)

“Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional


general, todo tratado existente que esté en oposición con esa
norma se convertirá en nulo y terminará.”
Viena I - Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
entre Estados, de 1969 – Viena I “. Ley 32 de 1985 , llamada
Viena I por la Corte Constitucional en sentencia C- 400 /98 del
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10 de agosto 98 . La Corte Constitucional en la sentencia C-400/98


en el numeral 11 afirma que los principios de derecho intencional
de los Tratados y el artículo 9º. de la Constitución los que hacen
parte de los principios del Derecho Internacional aceptados por
Colombia.

Viena II - “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados


entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales.” Viena II. Hecha en Viena el 21 de
marzo de 1986. Ley 406 del 14 de octubre de 1997 Sentencia C-
400-98 10 de Agoto de 1998 MP Dr. Alejandro Martínez Caballero.

1. LOS CONVENIOS O TRATADOS: Noción - Denominaciones –


Clasificación – Principios o elementos del Tratado:

Noción: “Manifestación de voluntades de dos o más sujetos


internacionales suscrito en un documento principal o varios
conexos que producen efectos jurídicos.”

1. Pacta sunt servanda , Convención de Viena sobre el Derecho de


los Tratados “Art.26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

Excepciones . imposibilidad física, imposibilidad moral o carga


excesiva, cláusula rebus sic stantibus .

2. El res Inter alios acta.

Clasificación de los tratados: generales o particulares, abiertos y cerrados


Bilaterales, bipartitos unilaterales, multilaterales
Tratados-ley marco
Tratado-marco constitución
Otros: económicos, políticos, sociales, comerciales
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2. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL: Noción – elementos

Práctica, general, uniforme, “juris vel necesitatis” regular en el tiempo

Relación entre Tratados y Costumbre: Efecto declarativo – Efecto cristalizador


– Efecto generador o constitutivo.

SU SIGNIFICADO Y ALCANCE

Como es bien sabido, a la adopción de convenios generales en


conferencias de codificación se les atribuye importantes efectos en
relación con la consolidación del derecho internacional
consuetudinario.

La codificación que se cumple a través del derecho internacional convencional.


puede dar lugar a la declaración, cristalización o generación o constitución de
una norma de derecho internacional consuetudinario. Esto procesos han sido
bien descritos por JIMENEZ DE ARECHAGA: 1 se da según los siguientes
efectos.

"1) Efecto declarativo. Una primera posibilidad es que la norma


convencional sea nada más que la declaración, la expresión formal y por
escrito, de una norma de Derecho consuetudinario ya existente . En este
supuesto, la disposición del tratado es pura y simplemente la codificación
o enunciación de una norma consuetudinaria en vigor. ejemplo el pacta
sunt servanda que ha sido desde vieja data una norma non scripta y se
declaró su existencia en una norma convencional.

"2) Efecto cristalizador. Una segunda posibilidad es que


la disposición del tratado constituya la primera
formulación en un texto de una costumbre que no había
alcanzado su madurez plena, pero que se hallaba, como
ha dicho la Corte, en vías de formación, una norma in
statu nascendi. Como consecuencia de su

1
JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. "El Derecho Internacional
Contemporáneo" Editorial Tecnos, Madrid, 1980, p. 20.
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incorporación a un tratado adoptado en una conferencia


que tenga el carácter ya mencionado, dicha norma in statu
nascendi ,o dicha norma en vías de formación, cristaliza
en una norma de carácter consuetudinario. sirve de
ejemplo la práctica relacionada con la plataforma
continental iniciada por el presidente Truman mediante una
declaración que fue originando una práctica y
encontrándose en status nascendi se cristalizó en “norma
scripta” en la convención del derecho del mar de Montego
bay de 1984

"3) Efecto constitutivo o generador. Una tercera


posibilidad, es que la disposición de un tratado, en el
momento de su adopción sea claramente una propuesta de
lege ferenda y no una norma ya existente o incluso in
statu nascendi; que suponga, no la codificación del Derecho
existente, sino un desarrollo progresivo potencial de ese
derecho. Dicha disposición puede constituir el punto de
partida de una práctica posterior uniforme de los Estados
conforme con dicha disposición en tal medida que la
disposición en cuestión, siguiendo los cauces adecuados,
se transforma en una regla de Derecho consuetudinari o."
Esto es un efecto generador o constitutivo.

La Corte Constitucional en sentencia C-400/98 numeral 12 cita fallo del 27 de


junio de 1986 de la CIJ relativo a las actividades militares y paramilitares de
USA en Nicaragua párrafo 174”:

“la norma de derecho internacional consuetudinario continúa


teniendo una existencia y una aplicabilidad independiente en
relación a las normas de derecho internacional convencional
incluso cuando ambos tipos de derecho tienen idéntico
contenido “

3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO:

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Verdross dice que son los principios comunes de los distintos


Estados que han alcanzado cierta objetivización en el derecho
interno. No se deben confundir con los principios generales del
derecho internacional público, son los que nacen en el fuero
doméstico de los Estados y los otros nacen de DIP convencional o
del consuetudinario.

Los principios generales del Derecho surgen del contesto de mismo


de de las reglas jurídicas y como estas deben ser aplicadas a los
casos concretos de la relaciones humanas y sirven como criterio
para interpretar dichas reglas o normas cuando no sean claras.
Dentro de los principios generales del derecho tenemos el principio
de la igualdad, es el mas genérico y universal y se haya implícito en
muchas normas, en tanto que el derecho a la igualdad es explícito
y su consagración, sea genérica, sea particular, tiene límites fijados
en precisas normas jurídicas.

Entre otros tenemos el principio de la cosa juzgada, El principio de


la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, la ley especial
deroga la general.

Los principios generales del Derecho son los enunciados


normativos más generales que, a pesar de no haber sido
integrados formalmente en el ordenamiento jurídico, se entiende
que son parte de él porque sirven de fundamento a otros
enunciados normativos particulares, o bien recogen de manera
abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos o
proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la
estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las
normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio
Derecho como totalidad.1

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los
creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para
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integrar derechos legales o para interpretar normas jurídicas cuya


aplicación resulta dudosa.

Características

Son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico


acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras
normas del ordenamiento jurídico. Cada uno de estos principios
generales del Derecho, es un criterio que expresa un deber de
conducta para los individuos, el principio o un estándar para el
resto de las normas.

Naturaleza y fundamento

Respecto a los principios generales del Derecho se ha desarrollado una


polémica acerca de si ellos son extraños o externos al derecho positivo, o si
son una parte de él.

Según la posición de la escuela del Derecho natural racionalista, hoy ya


superada, los principios generales, serían principios de un Derecho natural
entendido como orden jurídico separado del derecho positivo.

Según la doctrina positivista, también ya superada, o al menos en vías de


superación en la mayoría de los países, los principios mencionados serían una
parte del derecho positivo. Sin embargo, nunca podrían imponer una
obligación que no fuera sancionada por el mismo ordenamiento positivo por lo
que se entiende que cada ordenamiento positivo tiene sus particulares
principios generales y que no existen principios jurídicos de carácter universal.

La posición racionalista escinde el Derecho en dos órdenes jurídicos


específicos y distintos: el natural y el positivo –el primero conforme a la razón,
es decir son normas que emanan de la naturaleza y son de carácter axiólogico
y el otro, producto de la voluntad del sistema político. La posición contraria
indica que el Derecho, producto típicamente humano, es una obra de la
inteligencia humana: ella es la que descubre, desarrolla y combina criterios
que enuncian un comportamiento entendido como justo; por esto, el Derecho
también es llamado jurisprudencia, es decir, de lo justo, y la prudencia se
entiende como un hábito de la inteligencia. Si bien el Derecho, conjunto de
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criterios, es obra de la inteligencia, su efectivo cumplimiento, el comportarse


los hombres de acuerdo a los criterios jurídicos, es obra de la voluntad.

Funciones de los principios

Los principios Generales del Derecho tienen tres funciones que tienen
incidencia importante en las normas del ordenamiento, estas son: la función
creativa, la función interpretativa, y la función integradora.

1. La función creativa establece que antes de promulgar la norma


jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en
ellos y poder positivizarlos.
2. La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el
operador debe inspirarse en los principios, para garantizar una cabal
interpretación.
3. La función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal,
debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en
un sistema hermético.

Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del


Derecho operan auxiliándose una a otra, así cada interpretación de una norma,
basada en los principios, es una nueva creación. Para colmar una laguna legal
es necesario interpretar el Derecho ya existente según los principios; por
último, las lagunas legales en el derecho positivo no existen debido a la
posibilidad que tienen los miembros judiciales para interpretar una norma ya
creada y adaptarla según los principios generales, lo que garantiza una
seguridad jurídica sólida frente a la positivización del Derecho.

Algunos principios generales del Derecho

Principios de equidad, libertad, justicia, fraternidad, igualdad inocencia entre


otros.-

Principios generales del Derecho privado

● Principio de buena fe
● Pacta sunt servanda
● Actos propios (Venire contra factum proprium non valet)

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Regulación específica
Derecho internacional público

El artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia considera a


los principios generales del Derecho una fuente formal del Derecho
Internacional, al lado de la costumbre internacional y los tratados
internacionales, por lo cual el tribunal estaría obligado a aplicarlos sin
necesidad de que exista una laguna en cuanto al alcance de estas dos últimas
fuentes; es decir, opera como fuente autónoma y no subsidiaria.

Argentina

El Código Civil de la Nación Argentina, redactado por Dalmacio Vélez


Sarsfield, consagra -desde 1871- en su artículo 16, el siguiente enunciado: "Si
una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de
la Ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión
fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del Derecho, teniendo
en consideración las circunstancias del caso". Buena parte de la doctrina
iusfilosófica nacional ha entendido a este enunciado como una manifestación
de la negación de las lagunas jurídicas en el derecho argentino, mientras que
otros doctrinarios lo ven como una pauta dirigida al juez en casos concretos en
los cuales no haya ley que rija el caso, para que llene las lagunas del Derecho
en base al Derecho natural.

Colombia

La Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 230, enseña que


los principios generales del Derecho son criterios auxiliares en caso de
insuficiencia de la Ley, es decir, en caso de obscuridad o vacíos normativos,
posición antiformalista que influye en la jurisprudencia colombiana desde 1936
–época de la "Corte de Oro"– en una nueva interpretación del artículo 8 de la
Ley 153 de 1887, la cual, desde un punto de vista eminentemente influido por
la escuela de la libre investigación científica y el conceptualismo alemán,
acogió la equidad y los demás principios generales del derecho como punta de
lanza para la solución justa de los conflictos jurídicos.

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España

Según el artículo 1.1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico son
«la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho . Y en su artículo
1.4 sigue: Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

México

En el derecho mexicano, el artículo 14 de la Constitución política vigente


señala que los juicios de orden civil deberán fallarse conforme a la letra o a la
interpretación de la Ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios
generales del Derecho. Este reenvío, según Rafael Preciado Hernández,
vincula el derecho mexicano a la mejor tradición iusnaturalista de la civilización
occidental. También en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 17, se hace
un reenvío a los principios generales del Derecho y a la equidad, que es uno
de ellos. De igual forma, también se establecen en el Código Civil Federal, el
Código de Comercio, la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, y, en
prácticamente todos los ordenamientos de carácter federal y local, sean
sustantivos o adjetivos.

«Principios generales del Derecho - Teoría general del Derecho».


Facultad de Derecho. Consultado el 8 de octubre de 2012.
Bibliografía[editar]
● Francisco Carpintero, Norma y principio en el "Jus commune", Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos XXVII, 2005, 283-308
● Robert Alexy, "Sistema Jurídico, Principios Jurídicos y Razón Práctica", en Revista Doxa
● M. Atienza y J. Ruiz Manero, Sobre principios y reglas, en Revista Doxa

4. LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA : FUENTES AUXILIARES

Párrafo d del articulo 38 de los Estatutos de la Corte de Justicia


Intencional

“El Tribunal, cuya función es decidir conforme al DIP las


controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar

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para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de los


dispuesto en el artículo 59”.
Se apoyan como medios auxiliares que porten los tratados, la
costumbre o los principios generales del derecho.

El precedente como fuente del DIP.


MAURICIO IVÁN DEL TORO HUERTA ANATOMÍA DEL
PRECEDENTE INTERNACIONAL (ESBOZO PARA LA DISCUSIÓN
publicaciones de la UNAM ( página 77) http://
biblio.juridicas.unam.mx/ libros/ libro.htm?l=382 nos ilustra:

en su ensayo dice: Tanto el uso argumentativo como la función


de precedente en el conjunto del sistema internacional dependen de
la práctica judicial de cada instancia internacional o nacional que
aplique normas internacionales.5
Como lo advierte Christine Chinkin, en principio, el derecho
internacional no precisa cuál es valor de las “decisiones judiciales”
como “fuentes subsidiarias” o “medios auxiliares” para la
determinación de las reglas de derecho, en términos del artículo 38,
numeral 1, inciso d, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia;
de hecho, el artículo 59 dispone que “la decisión de la Corte no es
obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que
ha sido decidido”, lo que se ha interpretado como el rechazo a
cualquier doctrina del precedente en el ámbito de ese tribunal
internacional.

No obstante, si bien la perspectiva formal supone que los


tribunales internacionales no crean derecho y que sus decisiones
solo son obligatorias para las partes en litigio y pueden ser obviadas
en casos futuros, lo cierto es que tal perspectiva

4 Gardner, John, “Judicial Precedent in the Making of International Public Law”,


Journal of Comparative Legislation and International Law, tercera serie, vol. 17, núm. 4,
1935, pp. 251-259; Guillaume, Gilbert, “The Use of Precedent by International Judges and
Arbitrators”, Jour- nal of International Dispute Settlement, vol. 2, núm. 1, 2011, pp. 5-23;
Jacob, Marc, “La función sistémica del precedente: perspectivas del derecho internacional”,
en Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su
internacionalización ¿hacia un Ius Constitutionale Commu- ne en América
Latina?, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, t. II,
pp. 675-716.

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5 El valor de las decisiones judiciales en el derecho internacional


está reconocido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, referente ineludible cuando se analiza el
sistema de “fuentes” de ese ordenamiento, el cual —en su párrafo 1,
inciso d— identifica a las “decisiones judiciales y las doctrinas de los
publicistas de mayor competencia, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 59”.

Este último precepto obliga al cumplimiento de las decisiones de la


Corte por los Estados partes de un litigio. Por su parte, el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce, en su artículo
21, que la Corte “podrá aplicar principios y normas de derecho
respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en
decisiones anteriores”; ello en el entendido de que, según el
numeral 3 del mismo precepto, la aplicación e interpretación del
derecho “deberá ser compatible con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos”,ignora la realidad que confirma que
es a través de la interpretación y la aplicación de los tratados y la
costumbre que las decisiones judiciales dilucidan y desarrollan el derecho
internacional.6

El término “precedente” alude a una decisión previa y relevante para la


decisión de un caso posterior, una situación determinada por la existencia de
un pronunciamiento judicial sobre una materia específica, ya sea que
implique la atribución de derechos, el establecimiento de deberes, la
delimitación de facultades, la valoración jurídica de hechos o la
interpretación de preceptos normativos.

En este sentido, se reconoce que los precedentes constituyen una forma


de “derecho judicial” y “son resoluciones en las que la misma cuestión
jurídica, sobre la cual hay que resolver nuevamente, ha sido ya re- suelta una
vez por un tribunal en otro caso”, lo que no supone prejuzgar la resolución
del caso actual, sino que solo existe ya una respuesta sobre una cuestión
jurídica en el marco de la fundamentación de un juicio previo; esto es, la
interpretación de una norma que se estima correcta dada la autoridad del
intérprete y los argumentos que la sustentan.7

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En general, el sentido del uso del precedente es justificatorio más que


regulativo, salvo en los sistemas que así lo imponen (tradicionalmente
aquellos sistemas identificados con el common law),8 y su aplicación incide
en el ámbito de la interpretación y argumentación judicial. De ahí que el uso
del precedente adquiera relevancia en la práctica judicial nacional e
internacional, a partir de su “uso argumentativo” como parámetro de
regularidad, compatibilidad o uniformidad, al momento de justificar una
decisión.
De esta forma, se afirma que el uso argumentativo del precedente
consiste en “la referencia a decisiones anteriores que jueces y magistrados
realizan con el fin de aportar un argumento extra en la justificación jurídica”,
lo que denota, en primer lugar, que el ámbito de los precedentes es el de la
interpretación y la justificación de nuevas decisiones, y en segundo lugar,
que

6 Al respecto, Chinkin precisa lo siguiente: “In a decentralized legal


system that lacks a legislature and where unwritten law is developed
through the amorphous processes of state practice and opinion juris,
judicial decision making carries great weight through exposition of the
law. At national, regional and international levels courts play an
especially impor- tant role in developing and moulding human right law in
accordance with changing social circumstances and understandings of
rights”. Chinkin, Christine, “Sources”, en Moeckli, Daniel et al. (eds.),
International Human Rights Law, Nueva York, Oxford University Press,
2010, p. 115.
7 Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, Barcelona, Ariel,
1994, pp. 430-436.
8 En general, véanse Cross, Rupert y Harris, J. W., El precedente en el
derecho inglés, Madrid, Marcial Pons, 2012; Iturralde Sesma, Victoria, El
precedente en el Common Law, Madrid, Ci- vitas, 1995; Magaloni, Ana
Laura, El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano,
Madrid, MacGraw-Hill, 2001.

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esta relevancia práctica prescinde de un tratamiento jurídico que imponga el


seguimiento de los precedentes o de su fuerza vinculante.9

En consecuencia, el precedente es el resultado del ejercicio de una


facultad de un órgano jurisdiccional —en particular de aquellos de decisión
última, supremos o límites— que constituye una decisión judicial
(documento- determinación-razonamiento), que atendiendo a la tipografía
competencial en el ámbito internacional, puede derivar del ejercicio de una
función contenciosa (sentencia de admisibilidad, fondo o reparaciones),
consultiva (opinión o parecer), o precautoria (resolución de medidas
provisionales). Cada tipo de resolución tiene su propia naturaleza y no
pueden equipararse en sus efectos, los cuales también son variables
dependiendo el ordenamiento internacional de que se trate, pero que admiten
tratamientos equivalentes en función a que no existe un modelo único o
estandarizado.
De esta forma, en principio, se consideran “precedentes internaciona-
les” aquellas determinaciones (razonamientos y decisiones) emitidas por
órganos judiciales supranacionales o internacionales , tanto en el ámbito
universal como regional, ya sea que tengan competencia general, como la
Corte Internacional de Justicia, o competencia especializada, como el
Tribunal Internacional del Derecho del Mar; los tribunales regionales en
materia de derechos humanos (por ejemplo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos); la Corte Penal
Internacional y otros tribunales penales (en específico los establecidos para
Ruanda y la ex Yugoeslavia); los diferentes tribunales establecidos en el
ámbito regional del derecho comunitario, como el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea o la Corte Centroamericana de Justicia; entre otros.
Tales precedentes se distinguen, en general y en su aspecto formal, de la
doctrina internacional que generan los órganos de naturaleza no
jurisdiccional (recomendaciones derivadas del sistema no convencional de
Naciones Unidas, como son el sistema de relatores, grupos de trabajo,
expertos independientes, las recomendaciones del Consejo de Derechos
Humanos, etcétera), a los que se reconoce generalmente un “efecto
orientador”, o aquella doctrina de los órganos de naturaleza
cuasijurisdiccional, la cual, no obstan- te, suele equipararse en sus efectos
interpretativos a las resoluciones de las instancias judiciales, dado su carácter
de instancia resolutora y orientadora (tal es el caso de los informes y
recomendaciones de los diferentes comités de Naciones Unidas o la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos). No obstante las
diferencias formales, en la práctica judicial nacional suelen tener

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DR. RAMON PACHECO SÁNCHEZ

9 Moral Soriano, Leonor, El precedente judicial, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 17.

Moral Soriano, Leonor, El precedente judicial, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 17.

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DIP – CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y DESARROLLO DE
ALGUNOS TEMAS
DR. RAMÓN PACHECO SANCHEZ PROFESOR DE DIP Y
DIP’

también el mismo uso argumentativo, como


parámetros de justificación de una decisión.
De esta forma, la noción de precedente
implica uno o varios criterios, argumentos o
razonamientos judiciales relevantes
contenidos en una sentencia o resolución
judicial, que pueden tener un alcance
interpretativo de un enunciado jurídico
(interpretación); un aspecto integrador de un
texto normativo (integración), o implicar la
proyección de un sentido evolutivo del
ordenamiento (actualización). En general, la
referencia a un precedente supone identificar
una sola determinación judicial, aunque la
noción implica también la idea de
jurisprudencia en sentido estricto (doctrina
judicial, case law, jurisprudencia constante),
entendida como el conjunto de
pronunciamientos contenidos en decisiones
judiciales que determinan un criterio reiterado
sobre una cuestión jurídica (normativa o
fáctica).10
En este sentido, la jurisprudencia o el sistema
de precedentes contribuyen a la continuidad,
al dinamismo y a la coherencia del sistema
jurídico, y tiene una función hermenéutica,
epistemológica, constructiva o creativa, y
evolutiva.
Asimismo, el deber de motivación y
fundamentación, aunado a la exigencia de
justificación y argumentación, hacen que la
jurisprudencia y el precedente judicial
representen no solo la expresión de la
voluntad de un juez o un colegiado, sino una
racionalidad técnico-jurídica “garantizada”
(por las garantías mínimas del debido

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DIP – CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y DESARROLLO DE
ALGUNOS TEMAS
DR. RAMÓN PACHECO SANCHEZ PROFESOR DE DIP Y
DIP’
proceso) y condicionada a factores
endógenos (sistema de fuentes, estructura
orgánica, criterios de vinculación) y exógenos
(cultura jurídica, herramientas de información)

del órgano judicial .


5. RESOLUCIONES GENERALES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS:
Noción.
Resolución 2625 (XXV) Principios del DI .
Constituyen Principios básicos del DI.
Principios jurídicos referente a la exploración
y utilización el espacio ultraterrestre (1963)
Principios reguladores de los fondos Marinos
y oceánicos Res. 2749(XXV) 1970 Res.
1514 independencia países coloniales.
(1960)

Principios básicos del Derecho Internacional


Público

( R. Brobrov. Principios básicos del derecho


internacional contemporáneo )

( Res. 2735) Declaración de Principios del DI


referente a las relaciones de amistad y
cooperación entre los Estados. ( Çarta de
als NU 1. Abstenerse a las amenazas y al
uso de la fuerza contra la integridad
territorial o la independencia política de otro

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Estado, Art.2-4. 2. Principio de que los
Estados arreglarán sus controversias por
medios pacíficos para que no se ponga en
peligro ni la paz y la seguridad
internacionales, ni la justicia. Art.2-3. 3.
Principio relativo a la obligación de no
intervenir en los asuntos de la jurisdicción
interna de los Estados, Art. 2-7.
4. Principio de la igualdad soberana de los
Estados, Art. 2.1. 5. Principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos
(autodeterminación) Art. 1-2. 6. Principio de que
los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones
contraídas de conformidad con la carta de las UN.
Art. 2-2. 7. Obligación de los Estados a cooperar
entere si. Art. 1-3 8. Jus Cogens. Art. 53
Convención de Viena de 1969 sobre los Tratados.

6. LA EQUIDAD

Concepto : En términos generales puede decirse


que” la equidad” es la aplicación de la justicia al
caso concreto. Servirá para interpretar los tratados
o la costumbre o para cubrir las lagunas de estos.
: “Ex eaquo et bono”: Función de la equidad en
el DIP:

● Infra legem
● Preater legem
● Contra legem

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Para lo anterior es necesario atender la última parte


del artículo 38 de los estatutos de la CIJ

“La presente disposición no restringe la facultad


del tribunal para decidir un litigio “ex aequo et
bono” si las partes así lo convienen. “

Equity . Función de la equidad en el derecho


internacional: 1. Infra legem : Le corresponde
atenuar los efectos en aquellos casos que se da
demasiada rigurosidad o ser excesiva. 2. “Preater
Legem” : Su función es moderadora y supletoria,
llena lagunas del derecho positivo y es cuando
asume el carácter de fuente subsidiaria del
Derecho Internacional. 3. “Contra legem” : Es la
mas discutida, en ella se da la posibilidad de
derogar el derecho. No se ha dado un fallo en este
sentido para que sea “Contra legem” se requiere
autorización expresa de las partes.

7. Actos unilaterales de los Estados: La


Notificación, Reconocimiento, La Protesta, La
Renuncia.

● Actos unilaterales de los Estados

“Son aquellas manifestaciones de voluntad


de quien tiene potestad para representar el

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Estado, objetivo: producir o impedir que se
produzcan determinados efectos jurídicos”,
ellos son :

● Notificación: Se pone en conocimiento a


otro u otros Estado , decisiones , actos u
hechos con el objeto de que produzcan
ciertas consecuencias jurídicas . Si no hace
la notificación puede estar impedido de
exigir a otros Estados que actúen conforme
el propósito del notificante. De no hacerlo
puede receptar efectos contrarios a sus
propósitos. La notificación ,puede ser
voluntaria u obligatoria. La notificación
obligatoria es aquella prevista en convenios
o tratados tales como: declaración de guerra
; neutralidad o declaración de bloqueo . En
las voluntarias se refiere a que si el Estado
no las interpone estaría inhibido o impedido
a recibir beneficios positivos o negativos.
● Harry Truman 8 septiembre de 1945 dijo:
“El gobierno de Estados Unidos de América
considera los recursos naturales del
subsuelo y del fondo del mar de la
plataforma continental por debajo de alta
mar próximo a las cotas de Estados unidos ,
como perteneciente a estos y sometidos a
su jurisdicción y control.”

● Reconocimiento: Se refiere a al
reconocimiento de la decisión de un Estado.

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Admite determinados hecho o conductas de
otro Estado o hecho derivados de tal
conducta. Tales como reconocimiento de
fronteras, de Estados o de gobiernos.

● Protesta: Acto unilateral, que declara la


oposición a determinada situación jurídica.
Su consecuencia es lograr ciertos efectos
jurídicos o imponer ciertos
pronunciamientos o lograr una situación
jurídica que consolide ciertos derechos o
impida cierta situación. De no darse la
protesta , puede perder las prerrogativas o
darse situaciones no beneficiarias.

● Renuncia: Es la dejación o abandono de un


derecho, en beneficio de otro u otros
Estados.

UNIDAD 4

DERECHO DE LOS TRATADOS

Marco Jurídico
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Fundamento de la teoría contractualitas. creación


del denominado contrato internacional, susceptible
de hacerse entre los Estados o entre éstos y las
organizaciones internacionales o entre estas.
( Viena I y Viena II ) Tradicionalmente incorporado
al derecho interno mediante acto de ratificación

Noción: “Manifestación de voluntades entre dos o


mas sujetos del DI, suscrito en un documento
principal o varios conexos que producen efectos
jurídicos, es decir crear, modificar o suprimir
relaciones de derecho.

Convención de Viena sobre los tratados:

Viena I 1969 - “ Convención de Viena sobre


Derecho de los Tratados entre Estados de 1969 –
Viena I “. Ley 32 de 1985.

Viena II 1986 - “Convención de Viena sobre el


Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales.” Viena II 1986.
Hecha en Viena el 21 de marzo de 1986. Ley 406
del 14 de octubre de 1997.

Clasificación de los tratados


( la clasificación aparece en el estudios de las
fuentes del DIP

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Capacidad para celebrar Tratados: Órganos
Estatales y competencia para la celebración de los
tratados.

Relaciones pacíficas e instrumentos


internacionales: Son las que comúnmente sostienen
los estados. Se concretan en: Congresos
(presencia de los Jefes de Estado) Conferencias :
a través de la representación diplomática.
Proceso previo a la conferencia: Se canjean notas,
comunicaciones cardadas, se acuerda el sitio , los
temas y el anteproyecto de negociación. Casi
siempre hay un grupo de Estados que auspicia e
impulsa el encuentro y su organización
Organización de la reunión: Credenciales, labores
del organizador o el Estado sede o anfitrión de la
conferencia, organización de la mesa de la
conferencia, recepción de delegaciones. Asistencia
diplomática y técnica. Presidente o Moderador de
la conferencia, Secretaria, comunicaciones,
Comisiones de trabajo , traducciones simultaneas.
Actas, resumen de los textos aceptados.
Se concluye con el acta final. Puede haber
protocolos adicionales.

Estipulaciones a favor de terceros Estados : Un


beneficio otorgado a tercer Estado que no sea parte
contratante, ejemplo causa belli . Tratados de libre
navegación por Suez .

Instrumentos internacionales de los Estados:

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1 Negociación: Es el acto en que lo Estados en uso


de sus facultades constitucionales hacen
propuestas y contrapuestas referente a un
anteproyecto de tratado , cuyo texto que se
negocia , el que concluye con un texto unificado en
que se adopta como tratado, con la culminación
del proceso el que termina con :
2. La firma : o “ne varietur” ( no variare) Es el ultimo
requisito de la negociación en que se firma por las
altas partes contratantes con los sellos que usen
en estos casos. La solo firma no conlleva obligación
alguna por cuanto los representantes de los
Estados deben llevarlo, a fin de que se de :

3 La ratificación: es un acto unilateral en el cual los


organismos constitucionales siguen los
procedimientos internos, tales como el órgano
ejecutivo y el órgano legislativo. Para el caso
colombiano existe una competencia “concurrente”
por cuanto participan, por una parte el Orégano
Ejecutivo representado por el gobierno que a través
del Presidente de la República que como Jefe de
Estado ( CN189-2 ) acuerda el texto del tratado y el
órgano Legislativo ( CN150-16) que se lo aprueba.
En los términos del artículo CN 241-10 la Corte
Constitucional ejerce el control de
constitucionalidad de la “Ley-Tratado” que aprueba
el acto suscrito por el gobierno.
Perfeccionado el instrumento de ratificación se
procede a :

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4. Canje de los instrumentos ( en los tratados


bilaterales) de ratificación o el depósito de los
instrumentos de ratificación ( en los tratados
colectivos o multilaterales )

Se hace mediante un acta en que se intercambian


o canjean los instrumentos de ratificación, entre
los plenipotenciarios de las altas partes
contratantes, en el acto del deposito de
instrumentos de ratificación ante quien se estipulo
que se depositara. ( en Colombia la ley 7/44 prevé
que una vez realizado el Canje de los instrumentos
de ratificación se dictará un decreta presidencial
que ordena su promulgación con todo el texto del
tratado mediante publicación en el diario oficial .

“”LEY 7/44 Artículo 1. Los tratados, convenios, convenciones


, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados
por el congreso, de conformidad con los artículo 69 y 116 de
la constitución , no se considerarán vigentes como leyes
internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el
gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de
ratificación u otra formalidad equivalente; a menos que la ley
aprobatoria expresamente determine que sean tenidas por
ley nacional la disposición de dichos tratado, convenio ,
convención etc. En este último caso la caducidad del tratado
como ley internacional para Colombia, no implicará la
caducidad de sus disposiciones como ley nacional.

Lo anterior no obsta para que el órgano ejecutivo, cuando


los juzgue necesario y antes de que se cumplan las

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formalidades para su perfeccionamiento, ordene el
cumplimiento de las disposiciones de un determinado
tratado, convenio etc., con el carácter de disposiciones
ejecutivas.

Esta autorización solo se refiere a los tratados, convenios,


convenciones o acuerdos, que obtengan con posterioridad a
la vigencia de esta ley, aprobación legislativa.

Artículo 2. Tan pronto como sea perfeccionado el vínculo


internacional que ligue a Colombia por medio de un tratado,
convenio, convención etc., el órgano ejecutivo dictará un
decreto de promulgación, en el cual quedará insertado el
texto del tratado, convenio en referencia, y en su caso el
texto de las reservas que el gobierno quiera formular o
mantener en el momento del depósito de ratificaciones.

Artículo 3. A partir de la vigencia de la presente ley, fuera de


su inscripción en el diario oficial, cada decreto de
promulgación de tratados o convenios, será publicado en un
folleto aparte, y numerado en serie indefinida, según el
orden de fecha en que se perfecciona para Colombia el
vinculo internacional.

Artículo 4. cuando un tratado convenio, convención .,etc.,


dejan de regir para Colombia, en virtud de denuncia,
caducidad, o cualquier otra causa, el órgano ejecutivo
dictará un decreto en que se declare esta circunstancia, con
determinación de la fecha en que el tratado dejó de tener
vigencia para el Estado Colombiano.

Estos decretos serán publicados como suplemento de la


serie de tratados de que habla el artículo 3º., y en ellos se
hará referencia el número de orden que les corresponda en
dicha serie.
Artículo 5º. Esta ley regirá desde su sanción.

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Dada en Bogotá a 15 de noviembre de mil novecientos


cuarenta y cuatro.

Órgano ejecutivo Bogota 30 de noviembre de 1944


PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
ALFONSO LOPEZ PÙMAREJO
Ministro de Relaciones Exteriores
DARIO ECHANDICA “

5 La adhesión se produce cuando terceros Estados


no ligados inicialmente en el acto de creación del
tratado , se adhieren posteriormente mediante “ la
cláusula de adhesión” . Debe existir una oferta de
los Estados contratantes originarios, o sea en lo
que se llama “tratados abiertos” y se estipula que el
Estado que así lo desee puede hacerlo
adhiriéndose mediante el deposito de instrumento
de adhesión “conforme lisa y llanamente”, sin
restricciones, puede haber reservas o condiciones
si el tratado así lo prevé , en tal caso quedará
sujetas al consentimiento de los otros Estados.

La convención de Viena sobre los tratados prevé


sobre la adhesión que tendrá aplicación:

1. Cuando el tratado lo disponga. 2. Cuando conste


que los Estados negociadores han convenido por
otro medio distinto al del tratado, aceptar el
procedimiento de la adhesión

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3. Cuando las partes han convenido ulteriormente
que un Estado puede manifestar su consentimiento
mediante la adhesión

6 La aceptación : Se aplicó con el surgimiento de la


FAO , reemplaza el tramite de la firma, la
ratificación o en su caso la adhesión , se presume
que cuando el Estado deposita el instrumento de
aceptación se han llenado las formalidades
constitucionales para hacerlo efectivo

* Fuerza obligatoria de los tratados


Pacta sunt Servando
Res inter aliot acta

Art. 26 “ Todo tratado en vigor obliga a las partes y


debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Art. 27 “Una parte no podrá invocar las


disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 46.”

¿En que momento se presta el consentimiento en


obligarse por un tratado los Estados partes ¿

El artículo 16 de la Convención de Viena dispone


que:

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“Salvo que el tratado disponga otra cosa los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión harán constar el consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado al efectuar : 1.
Su canje; 2 el deposito en poder del depositario; 3
su notificación a los Estados contratantes o al
depositario si así se ha convenido.”

7 Registro: Ser produce mediante la remisión de


los instrumentos canjeados o depositados a la
oficina de la Secretaria de naciones Unidas a fin de
que se proceda a registrar y a darlos a conocer
mediante

8 Publicación que realiza la Secretaria General de


las Naciones Unidas

Efectos del registro y publicación de los tratados


ante la Secretaria de las Naciones Unidas.

El articulo 102 de la Carta de las UN dispone que


todo acuerdo internacional concertados después
de entrar en vigor será registrados en la Secretaria
y publicados por esta. Ninguna parte de un tratado
podrá invocarlo e ante órgano alguno de las UN
mientras no haya sido registrado.

9 La reserva y sus efectos jurídicos. “Acto


unilateral de un Estado, declaraciones por las
cuales un Estado al suscribir, ratificar un tratado y
adherirse a el, rechaza tal o cual estipulación o

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agrega una condición a todo el tratado o a parte o a
una cláusula. Limita o interpreta, restringe o limita
el alcance de determina disposición .”

10.Modalidades de tratados con relación a la


reserva:
1. Tratados que prohíben las reservas
2. Tratados que admiten cualquier reserva
3. Tratados que admiten ciertas reservas con
ciertas condiciones
4. Tratados que aceptan reservas mediante
consulta

11.Reglas sobre la reserva :

1. Referente al vinculo jurídico : solo concierne


al proponente y al aceptante
2. Reglas sobre la integridad del Tratado :
ejemplo original con reservas
3. Reglas referente a la reciprocidad de la
reserva .

12.Requisitos de las reservas :

1. Que sea compatible con el objeto y fin del


tratado. No seria viable una reserva que las
contradiga
2. Que sean aceptadas en forma expresa , esto
es por escrito

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3. Las objeciones a una reserva suprimen la
aplicación de ellas entre el que la hace y el
que la objeta .

13.Sistemas existentes sobre las reservas

1. De la ONU prevé que los tratados sean


suscritos unánimemente , esto es una
reservas introducida al tratado debe ser
aceptada por unanimidad por los Estados
partes , de no ser aceptada la reserva es
nula , sin ningún valor .

2. Interamericano : Solo afecta a la aplicación


de la cláusula respetiva en las relaciones de
los demás Estados contratantes con el
Estado que hace la reserva ( art. 6 y 3º.
Convención de la Habana 1928 ) Esto es
tratados que ratifican el tratado sin reservas,
De los que han formulado y aceptado
correlativamente la reserva y la que existe
entre los que proponen y los que rechazan
la reserva.

3. La Convención de Viena sobre los Tratados


de 1969 adopta los dos sistemas anteriores
( art. 21)

10 Nulidad de los tratados.

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Convención de Viena sobre el Derecho de los
tratados de 1969:

Nulidad de los tratados.

46. Disposiciones de derecho interno concernientes


a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho
de que el consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado haya sido manifiesto en violación de
una disposición de su derecho interno concerniente
a la competencia para celebrar tratados no podrá
ser alegado por dicho Estado como vicio de su
consentimiento, a menos que esa violación sea
manifiesta y afecte a una norma de importancia
fundamental de su derecho interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta


objetivamente evidente para cualquier Estado que
proceda en la materia conforme a la práctica usual
y de buena fe.

47. Restricción específica de los poderes para


manifestar el consentimiento de un Estado. Si los
poderes de un representante para manifestar el
consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado determinado han sido objeto de una
restricción específica, la inobservancia de esa
restricción por tal representante no podrá alegarse
como vicio del consentimiento manifestado por él, a
menos que la restricción haya sido notificadas con

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anterioridad a la manifestación de ese
consentimiento, a los demás Estados negociadores.

48. Error. 1. Un Estado podrá alegar un error en un


tratado como vicio de su consentimiento en
obligarse por el tratado si el error se refiere a un
hecho o a una situación cuya existencia diera por
supuesta ese Estado en el momento de la
celebración del tratado y constituyera una base
esencial de su consentimiento en obligarse por el
tratado.

2. El párrafo I no se aplicara si el Estado de que se


trate contribuyó con su conducta al error o si las
circunstancias fueron tales que hubiera quedado
advertido de la posibilidad de error.

3. Un error que concierna sólo a la redacción del


texto de un tratado no afectará a la validez de éste:
en tal caso se aplicará el artículo 79.

49. Dolo. Si un Estado ha sido inducido a celebrar


un tratado por la conducta fraudulenta de otro
Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio
de su consentimiento en obligarse por el tratado.

50. Corrupción del representante de un Estado. Si


la manifestación del consentimiento de un Estado
en obligarse por un tratado ha sido obtenida
mediante la corrupción de su representante,
efectuada directa o indirectamente por otro Estado
negociador, aquel Estado podrá alegar esa
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corrupción como vicio de su consentimiento en
obligarse por el tratado.

51. Coacción sobre el representante de un


Estado. La manifestación del consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado que haya sido
obtenida por coacción sobre su representante
mediante actos o amenazas dirigidos contra él
carecerá de todo efecto jurídico.

52. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el


uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya
celebración se haya obtenido por la amenaza o el
uso de la fuerza en violación de los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de
las Naciones Unidas.

53. Tratados que están en oposición con una norma


imperativa de derecho internacional general ("jus
cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento
de su celebración. esté en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general. Para
los efectos de la presente Convención, una norma
imperativa de derecho internacional general es una
norma aceptada y reconocida por la comunidad
internalcional de Estados en su conjunto como
norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo
carácter.

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SECCION TERCERA

Terminación de los tratados y suspensión de su


aplicación.

54. Terminación de un tratado o retiro de él en


virtud de sus disposiciones o por consentimiento de
las partes. La terminación de un tratado o el retiro
de una parte podrán tener lugar:

a) conforme a las disposiciones del tratado, o

b) en cualquier momento, por consentimiento de


todas las partes después de consultar a los demás
Estados contratantes.

55. Reducción del número de partes en un tratado


multilateral a un número inferior al necesario para
su entrada en vigor. Un tratado multilateral no
terminará por el solo hecho de que el número de
partes llegue a ser inferior al necesario para su
entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra
cosa.

Es similar al sistema del derecho privados, 1. a


estos contratos se les aplica la nulidad absoluta y
nulidad relativa 2. “Si después de haber tenido
conocimiento de los hechos ese Estado ha
convenido expresamente en que el tratado es
válido, permanece en vigor y continúa en aplicación
o ha dado su aquiescencia a la validez del tratado

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o a su continuación” ( art. 15 Convención de Viena
1969 ).

3. La nulidad puede ser total o absoluta o parcial. 4.


La parte interesada es la que debe intentar la
impugnación, primero por la vía diplomática, si no
es viable se (5) regulara por los medios de
solución de conflictos internacionales. ( pagina 254
Enrique Gaviria Liévano Derecho internacional
público)
6. Se aplicaran los Vicios del consentimiento: error,
fuerza y dolo y violación de una norma de
derecho interno.

Error : De derecho y de hecho . Entendemos el


error como el conocimiento equivocado o
desconocimiento que se tiene sobre algún acto
hecho o situación, la doctrina nos enseña que hay
error de derecho y error de derecho .

El error de hecho absoluto vicia el consentimiento,


el error relativo puede subsanarse. Ejemplo
equivocaciones en una traducción puede
subsanarse es relativo . El error absoluto,
ejemplo: aportar un mapa falso en un tratado ,
cabe una nulidad absoluta que vicia el tratado . (art.
79 Conv. de Viena(69 sobre los tratados)

El error de Derecho. Es el originado por el


desconocimiento del derecho internacional dado
que se presume que todos los Estados deben

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conocer el Derecho internacional. Un Estado no
puede alegar el desconocimiento de la norma
internacional para dejar sin efectos las
disposiciones de un tratado .

Fuerza o amenaza. Se debe distinguir entre fuerza


y amenaza que se ejerza sobre una persona que
tenga capacidad para suscribir un tratado o contra
un bien jurídico tutelado por el Estado como la
soberanía la integridad territorial, la independencia
política.( art. 2º. ·4 Convención de las UN)

Los artículo 51 y 52 de la Convención de Viene


prevé que la fuerza o la amenaza son causales de
nulidad de un tratado. Coacción sobre
representase de un Estado y coacción sobre un
Estado por la amenaza o el uso de la fuerza.
Dolo. Se refiera a una conducta fraudulenta
(operan las esferas volitiva y cognoscitiva ) para
lograr de otro un determinado beneficio o un fin u
objetivo, susceptible de anular el acuerdo en los
términos del artículo 49º. Viena I al referirse a la
conducta fraudulenta de otro Estado negociador,
creemos que la corrupción del represente de un
estado encaja dentro del dolo, por cuanto acá se
trata de haberse logrado el consentimiento en
forma fraudulenta mediante la corrupción de su
representante. (art. 50 Conv. de Viena I )

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La nulidad originada de la inobservancia de las


normas internas. Tienen cierta connotación en
virtud de los criterios existentes en su
interpretación.(art. 46 Convención de Viena de
1969)

Esta es originada cuando un Estado ha violado una


norma de carácter interno en la celebración o para
la puesta en vigor de un tratado y se alegue su
anulación por vicios del consentimiento
provenientes de Estado.

Se predica que es “ conditio sine qua non” la


aplicación de derecho interno para que un tratado
tenga validez, Esto es que el DIP deja en manos del
cada Estado la rigurosa observancia, por una parte
en lo que se refiere a la competencia de quienes
pueden comprometer ( Colombia: competencia
concurrente: del Jefe de Estado y del Congreso
150-15 y 189-2 y control de constitucionalidad de la
Corte Constitucional 241-19 CPC ) a su Estado y
por la otra a los procedimientos . Los
constitucionalistas afirman que un tratado en que
se haya violado el derecho interno al momento de
prestar el consentimiento del Estado es susceptible
de anulación.

La posición de la doctrina internacionalista es que


cuando se ha ratificado un tratado hay violación del
derecho interno, el jefe de estado o sus agentes

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deben responder internamente, y que ese hecho no
es relevante en el plano internacional por lo tanto el
tratado no podrá invalidarse cuando se compruebe
que hay violación de una norma del derecho
interno, Esto es que es válido.

Convención de Viena sobre los tratados. “Artículo


46. 1. El hecho de que el consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado haya sido
manifiesto con violación de una disposición del
derecho interno, concerniente a la competencia
para celebrar tratados, no podrá ser alegado por
dicho Estado como vicio del consentimiento a
menor que esa violación de su derecho sea
manifiesta .” 2. Una violación es manifiesta si
resulta objetivamente evidente para cualquier
Estado que proceda en la materia conforme a la
práctica usual y de buena fe “

Fijémonos que esta norma se refiere a la


competencia para celebrar tratados , mas no
inobservancia de otras normas de derecho interno.
Por lo que debemos afirmar que es exclusivamente
referente a las normas relacionadas con la
competencia para celebrar tratados , que sea de
importancia fundamental y que tales violaciones
sean manifiestas

La Corte Constitucional al dejar insubsistente


varias normas del Concordato de 1973 aprobado
por ley 20/74 basado en la inconstitucionalidad

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sobreviniente ( artículo 9º. Ley 153/1887) que regla
que la Constitución es norma derogatoria y
reformatoria de la ley , la fundamenta en afirmar
que existían cláusulas en esta “ ley tratado” que
desconocieron normas sobre Derechos Humanos y
postulados fundamentales que estructuran la
organización jurídico política e ideológica del
Estado Colombiano pertenecientes al “jus cogens”
(sentencia C-027-93 Dr. Simón Rodríguez
Rodríguez) ,advirtiendo que nuestra Constitución
no reconoce la supremacía de los Tratados sobre
la Constitución Política.

Aquí la Corte prácticamente aplica el artículo 53 de


la Convención de Viena sobre los tratados, llevada
al derecho interno y reafirma que la Constitución es
norma de normas (artículo 4º. CN ) y que los
tratados deben armonizarse con la Constitución o
esta reformarse cuando sea necesario.

Finalmente existe la nulidad proveniente del jus


cogens, esto es cuando un tratado contraría una
norma imperativa de derecho internacional
general , que es aquella aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que solo puede ser modificada por una
norma ulterior de DI general que tenga el mismo
carácter.

11. Terminación de los Tratados:

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ALGUNOS TEMAS
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1. Por común acuerdo entre las partes


2. por expiración del plazo convenido
3. cuando ser realice íntegramente el objeto del
tratado
4. en caso de que el tratado se haga física o
moralmente imposible
5. Por motivos de guerra entre las partes :
Salvo que convengan solo suspender el
tratado mientras subsista el conflicto . El
articulo 63 de la Convención de Viena I
nos ilustra de que la ruptura de relaciones
diplomáticas o consulares entre las partes
no alterarán las relaciones jurídicas
establecidas entre ellas por el tratado salvo
en la medida en que la existencia de
relaciones diplomáticas o consulares sean
indispensable para la aplicación del tratado
6. Por fusión de dos o mas estados en uno
solo.
7. Por la desmembración de una confederación
. la Nueva Granada se desmembró en
Colombia y Venezuela, inicialmente otros
estados aceptan la vigencia de algunos
tratados pre existentes, tales como Usa y
Gran Bretaña
8. Por denuncia

12. La denuncia:

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ALGUNOS TEMAS
DR. RAMÓN PACHECO SANCHEZ PROFESOR DE DIP Y
DIP’
Consiste en una declaración unilateral realizada por
un Estado en el sentido de que da por terminado un
tratado, es necesario que exista una cláusula
expresa sobre la posibilidad de la denuncia.

Solo cabe la posibilidad de la denuncia sin estar


pactada previamente, en la aplicación de la cláusula
“rebus sic stantibus “ cuando se dan cambios
fundamentales en las circunstancias ocurridas con
respecto a las existentes en el momento de la
celebración de un tratado y que no fueren previstas
por las partes .

Reglas sobre la denuncia:

1. Que conste que fue intención de las partes


admitir la posibilidad de la denuncia o retiro y 2.
que el derecho a la denuncia o retiro pueda
inferirse de la naturaleza misma del tratado

3.En todo caso la notificación sobre la denuncia


deberá hacerse con una antelación no inferior a 12
meses.

Procedimiento para que se haga efectiva una


nulidad, terminación o suspensión de un tratado
(art. 65 Conv de Viena I)

Quien se propone alegar el vicio de su


consentimiento en obligarse por un tratado o causa
para impugnar la validez del mismo o darlo por

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ALGUNOS TEMAS
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terminado o retirarse de el o suspender su
aplicación debe notificar a las demás partes su
pretensión. En la notificación que será por escrito
debe indicar las medidas que se proponga adoptar
y las razones en que ésta se funda.

Si transcurrido tres meses contados desde el envío


de la notificación las partes no han formulado
objeciones, la parte que ha realizado la notificación
podrá adoptar las medidas que propuso en la
notificación, las que deben darse dentro del marco
de la solución pacífica de los conflictos (art. 66 y 67)
Resumen sobre los pasos a seguir para la creación
de los tratados:

Celebración: Negociación – adopción del texto


Firma ( ne varietur ) – Creación del acto de
ratificación : Acto de ratificación : Manifestación
del consentimiento en obligarse ( Art. 12, 13, 14,15
CV ) . El Canje de instrumentos de ratificación
( Tratados bilaterales) . El deposito del instrumento
de ratificación ( Tratados multilaterales) . Modos de
adherirse a los tratados: la adhesión la aceptación
( en tratados multilaterales) Registro y
Publicación de los Tratados

Reservas Sección 2ª. C.V./69 ( Art., 19,21,22,23 )

Los tratados y terceros Estados ( Art. 2 y 34, 35


CV

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Observancia y Cumplimiento : Pacta sunt servanda
– res Inter eliot acta

Enmienda y modificación de los Tratados ( Art. 39


y 49)

Interpretación ( Art. 31 CV)

La nulidad de los tratados

Régimen de nulidades ( Art. 42,


45,46,47,49,50,51,52,53, C:V.)
De nulidad relativa
De nulidad absoluta

Régimen de terminación 54,56,60


Suspensión de los tratados : Art. 57 CV,58,60

Denuncia CV Arts. 54,56,60

Procedimiento y Consecuencias Jurídicas CV 65 ss

Régimen Colombiano – Normas que gobiernan el


DIP en Colombia ( CN : art. 9 , 93, 94, 150-16 ,
189- 2 , 224 a 227 , 241-10

UNIDAD 5

PERSONALIDAD INTERNACIONAL
- SUJETOS DEL DIP

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Formas de atribución de la subjetividad


internacional
Consecuencias de la atribución
Sujeto típico: El Estado: Lo definimos como

“la nación jurídicamente organizada en el territorio


donde ejerce un poder denominado soberanía.

Debemos diferenciar el país, la nación, la patria del


concepto de Estado.

Sujetos atípicos de carácter no estatal:


La Nación: la definimos como “el conjunto de
personas que integran la población que tienen una
identidad, asentada en un territorio pero no hace
autónomamente e independientemente uso del
poder de la soberanía

Organizaciones internacionales: “Persona jurídica


de caracter internacional, creadas por los Estados
con objetivos y finalidad determinados, cumplen
funciones o misiones especificas en determinado
ámbito mundial general o universal o regional.”
Ejemplo ONU universal , OEA regional en el ámbito
de los estados Americanos.

Se diferencia de las ONG´s en cuanto estas


personas jurídicas son creadas conforme el
derecho interno de los estados pudiendo ser

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ALGUNOS TEMAS
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organismos ONG de carácter internacional mundial
o regional, con una organización jurídica, objetivos
y fines determinados, como la Cruz Roja
Internacional, Human Righ Wach, etc.
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LA ONU
 
OIT
 
         Creada en 1919 por el Tratado de Versalles, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, pasó en 1946 a ser la primera institución especializada
de las Naciones Unidas.
La OIT reúne a los representantes de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores,
con el fin de recomendar normas internacionales mínimas y elaborar convenios
internacionales referentes al ámbito del trabajo. La OIT celebra una conferencia general
anual; posee un consejo de administración compuesto por 56 miembros (28 representantes
de los gobiernos, 14 de los empresarios y 14 de los trabajadores), y a ella pertenece la
Oficina Internacional del Trabajo (BIT) que asegura la secretaría de la conferencia y del
consejo.
Director General: Michel Hansenne (Bélgica)
ILO - International Labour Organization
http://www.ilo.org
 
 
FAO
 
         Creada en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, con sede en Roma) tiene la misión de elevar el nivel de nutrición y las
condiciones de vida; de mejorar el rendimiento y la eficacia en la distribución de los
productos agrícolas; de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, y
contribuir a la eliminación del hambre en el mundo.
Director General: Jacques Diouf (Senegal)
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations.
http://www.fao.org
 
 
UNESCO
 
         Creada en 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, con sede en París) tiene por objetivo difundir la educación,
sentar las bases científicas y técnicas necesarias para el desarrollo, fomentar y conservar
los valores culturales nacionales, incrementar las comunicaciones dentro de un intercambio
equilibrado, y promover las ciencias sociales.
         La UNESCO celebra cada dos años una conferencia general, y posee un Consejo
Ejecutivo elegido por cuatro años, que se reúne por lo menos dos veces al año.
Director General: Federico Mayor Zaragoza (España)
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
http://www.unesco.org 
 
OMS
 

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ALGUNOS TEMAS
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         Nacida en abril de 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS, con sede en
Ginebra) posee el objetivo de llevar a todos los pueblos al más elevado nivel de salud
posible. La OMS comprende una Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne con
periodicidad anual, y un Consejo Ejecutivo elegido por la Asamblea.
Directora General: Sra. Gro Harlem Bruntland (Noruega)
WHO - World Health Organization
http://www.who.ch
 
 
FMI
 
         Creado en 1945, al mismo tiempo que el Banco Mundial, por aplicación de las
decisiones de la conferencia monetaria y financiera de Bretton Woods de 1944, el Fondo
Monetario Internacional (FMI, con sede en Washington) aconseja a los gobiernos en el
ámbito financiero. El FMI puede asimismo vender oro y divisas a sus miembros, con el fin
de facilitarles su comercio internacional. Ha creado una moneda internacional, los DEG
(Derechos Especiales de Giro), que los miembros pueden utilizar para sus pagos
internacionales.
         El FMI comprende un Consejo o Junta de Gobernadores, nombrados por cada uno
de los Estados miembros; tiene administradores que conforman el Consejo de
Administración integrado por 20 miembros; cinco representan a los países de cuotas más
elevadas (U.S.A., Reino Unido, Alemania, Francia y Japón) y los 15 restantes son elegidos
por dos años por los otros países miembros; tres de ellos representan a los países de
Latinoamérica y los otros al resto del mundo; además hay un director general.
http://www.imf.org
 
 
BANCO MUNDIAL
 
         La creación del Banco Mundial (con sede en Washington) fue decidida al mismo
tiempo que la del FMI, en ocasión de la conferencia monetaria y financiera de Bretton
Woods en 1944. El grupo del Banco Mundial está hoy compuesto por:
-         el BIRD (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, creado en
1945;
-         la AID (Asociación Internacional para el Desarrollo), fondo creado en 1960;
-         la SFI (Sociedad Financiera Internacional), creada en 1956;
-         y la AMGI (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones), creada en 1988.
Presidente: James D. Wolsensohn (U.S.A.)
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development.
http://www.worldbank.org
 
 OIAC
 
         Creada en 1947, la Organización Internacional de la Aviación Civil (OIAC, con sede
en Montreal, Canadá) está encargada de las cuestiones relativas a la aviación civil:
principios y técnicas de la navegación aérea internacional, desarrollo y planificación de los
transportes aéreos.
Secretario General: Renato Claudio Costa-Pereira (Brasil)
ICAO - International Civil Aviation Organization
http://www.icao.int
 
 
UPU
 

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         Creada en 1874, la Unión Postal Universal (con sede en Berna) ha pasado en 1948 a
ser una institución especializada de la ONU. La finalidad de la UPU es forma un único
espacio postal para el intercambio de correspondencias entre los países miembros.
Director General: Tom Leavy (U.S.A.)
UPU - Universal Postal Union
http://www.upu.int
 
 
UIT
 
         Fundada en 1865 en París (con el nombre de Unión Telegráfica Internacional), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, con sede en Ginebra) pasó a ser
institución especializada de la ONU en 1947. Su objetivo es promover la cooperación
internacional en materia de telegrafía, telefonía y radiocomunicación. En particular, la UIT
atribuye las frecuencias de radiocomunicación y radiodifusión, y lleva el registro de esas
asignaciones.
Secretario General: M: Tarjane (Finlandia)
ITU - International Telecommunication Organization
http://www.itu.int
 
 
OMM
 
         Nacida en 1950, la Organización Meteorológica Mundial (OMM, con sede en
Ginebra) organiza el intercambio internacional de los partes meteorológicos, y ayuda a la
creación de servicios en ese ámbito. Existen 6 organizaciones meteorológicas regionales.
Secretario General: Godwin Obasi (Nigeria)
WMO - World Meteorological Organization
http://www.wmo.ch
 
 
OMI
 
         Nacida en 1975, la Organización Marítima Internacional (OMI, con sede en Londres)
ha tomado la sucesión de la OMCI (Organización Intergubernamental Consultiva de la
Navegación Marítima), nacida a su vez en 1958. Se encarga de las cuestiones relativas al
comercio internacional por mar, a la seguridad marítima, a las restricciones nacionales, a
las prácticas desleales de las empresas de navegación, a la conservación del medio
ambiente marino y a la lucha contra la contaminación del mar.
Presidente: John Zillman (Argentina)
IMO - International Maritime Organization
http://www.imo.org
 
 
OMPI
 
         En 1967, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, con sede en
Ginebra) sucedió a la Oficina Internacional Reunida para la Propiedad Intelectual (BIRPI),
fundada en 1893. La OMPI pasó a ser institución especializada de la ONU en 1974.
Fomenta la conclusión de nuevos tratados internacionales y se ocupa de la armonización
de las legislaciones en materia de propiedad intelectual y de patentes.
Director General: Kamil Idris (Sudán)
WIPO - World Intellectual Property Organization
http://www.wipo.int
 

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FIDA
 
         El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, con sede en Roma) intenta
movilizar nuevos fondos para el fomento de la agricultura en los distintos países en
desarrollo.
Presidente: Fawzi Hamad al-Sultán (Kuwait)
IFAD - International Fund for Agricultural Development
http://www.ifad.org
 
 
ONUDI
 
         Creada en 1967, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI, con sede en Viena) se encarga de promover el desarrollo industrial y ayudar en
ese terreno a los países en vías de desarrollo deseosos de elaborar políticas industriales,
crear nuevas industrias o mejorar las existentes. La ONUDI ha pasado en 1986 a ser
institución especializada de la ONU. Los U.S.A. se retiraron de ella el 31 de diciembre de
1996.
Director General: Carlos Magariños (Argentina)
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization
http://www.unido.org
 
 
 
ORGANIZACIONES CON ESTATUTO ESPECIAL
 
AIEA
 
         Nacida en 1957, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA, con sede en
Viena) es una organización autónoma vinculada a la ONU mediante un acuerdo especial.
La AIEA se esfuerza por activar e incrementar la utilización de la energía atómica para
usos pacíficos y que fomenten la salubridad y la prosperidad del mundo, y se asegura de
que su ayuda no se utilice con objetivos militares.
Director General: Mohamed El Baradei (Egipto)
IAEA - International Atomic Energy Agency
http://www.iaea.or.at
 
 
OMT
 
         La Organización Mundial del turismo (OMT, con sede en Madrid) goza de un estatuto
especial dentro de la ONU desde 1977.  Se encarga de las cuestiones relativas al fomento
mundial del turismo.
Secretario General: Francisco Frangialli (Francia)
 
 
OIM
 
         La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, con sede en Ginebra),
lleva ese nombre desde 1989. Es la heredera del Comité Intergubernamental para los
Movimientos Migratorios, sucesor a su vez, en 1952, de la Organización Internacional de
los Refugiados creada a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
 
 

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ORGANIZACIÓN DEL CTBT
 
         El CTBT (Tratado de prohibición total de pruebas nucleares, Comprehensive Test
Ban Treaty) ha sido aprobado por Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. Se ha
instituido una Conferencia de los Estados miembros, un Consejo Ejecutivo y un
Secretariado Técnico. Tiene su sede en Viena.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES REGIONALES
 
POR ESPACIOS GEOPOLITICOS O AREAS CULTURALES
 
 
COMMONWEALTH
 
         Posee su Secretaría en Londres. A mediados de 1998 contaba con 54 estados, tras
la reintegración de las Islas Fidji, excluidas diez años antes, y con la adhesión de Camerún
y de Mozambique en noviembre de 1995; Nigeria fue suspendida por dos años en esa
misma fecha. Con la desaparición del Imperio británico en 1949, apareció una nueva
entidad política y cultural que agrupa en torno al Reino Unido a los antiguos territorios de la
Corona: diversos órganos y estructuras coordinan las actividades de la organización.
http://www.thecommonwealth.org
 
 
CUMBRE DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE PAISES QUE UTILIZAN EL
FRANCES COMO LENGUA COMUN.
        
         Creada en 1986 (por iniciativa de Francia), a mediados de 1998 reunía a 52 países
francófonos (o en los que una parte de la población utiliza la lengua francesa) y Estados
miembros de una federación como Quebec y Nueva Brunswick. En noviembre de 1997, se
tomó la decisión de crear un puesto de secretario general. La Agencia de la francofonía,
que en 1996 reemplazó a la ACCT (Agencia de Cooperación Cultural y Técnica), es la
responsable de programas aprobados en las cumbres de la organización.
Secretario General: Butros Ghali (Egipto).
http://www.francophonie.org
 
 
CUMBRE IBEROAMERICANA
 
         Desde 1991 se celebra una reunión anual de los jefes de Estado y de gobierno de
América Central y del Sur, de España y Portugal, acerca de la cooperación política y el
desarrollo económico.
 

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CPLP - COMUNIDAD DE PAISES LUSOPARLANTES
 
         La Comunidad de países lusófonos se creó el 17 de julio de 1996, a iniciativa de
Portugal, Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y
Brasil, a fin de promover la lengua portuguesa.
 
 
OCI
 
         Tiene su sede en Yedda, Arabia Saudita. La Organización de la Conferencia Islámica
(u OIC, Organization of the Islamic Conference) fue fundada en 1969. A mediados de 1998
agrupaba a 55 Estados miembros del África, Oriente Medio, Asia y Europa, así como la
Organización de Liberación de Palestina (OLP).
 
OMC
 
         La Organización Mundial del Comercio (con sede en Ginebra) entró en vigor el 1° de
enero de 1995. Esta organización internacional no forma parte del sistema de las Naciones
Unidas. Sustituta del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), tiene como
prioridad fijar las reglas del comercio internacional y resolver los desacuerdos comerciales.
A mitad de 1998 contaba con 132 miembros.
Director General: Renato Ruggiero (Italia)
WTO - World Trade Organization
http://www.wto.org
 
 
PAISES INDUSTRIALIZADOS
 
G-7
        
         El Grupo de los Siete Países Más Industrializados reúne, desde mediados de la
década de 1970, a U.S.A., Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Canadá. El
presidente de la Unión Europea participa en sus "cumbres" y, desde 1994, Rusia ha tenido
acceso a la faceta política de esas reuniones. En junio de 1997, el G-7 acogió oficialmente
a Rusia en su seno, transformándose en G-8, salvo en cuestiones económicas y
financieras. El G-7 no dispone de secretaría permanente.
 
 
OCDE
 
         Tiene su sede en París. En 1948 se había creado la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE) con el fin de facilitar la reconstrucción de Europa
mediante la ayuda norteamericana. En 1960 tomó su sucesión la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con 29 miembros: Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa (desde 1995), Corea del Sur,
Dinamarca, España, U.S.A., Finlandia, Francia, Grecia, Hungría (desde 1996), Irlanda,
Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México (desde 1994), Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Polonia (desde 1996), Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
Yugoslavia posee un estatuto especial. Rusia ha presentado también su candidatura para
ingresar.
Secretario General: Donald Johnston (Canadá).
http://www.oecd.org
 
-         AEN. La Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE fue creada en 1972.

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ALGUNOS TEMAS
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-         AIE. La Agencia  Internacional de la Energía fue creada en 1974, a raíz del primer
choque en cuestión del petróleo.
-         El Centro de Desarrollo de la OCDE, creado en 1962, desarrolla actividades de
investigación y edición.

 
PAISES EN DESARROLLO
 
GRUPO DE LOS 77
 
         El Grupo de los 77 fue constituido por el grupo de países en desarrollo al término de
la primera CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo) en 1964, cuando eran 77 en total. Hoy reúne a todos los países que siguen en
esas condiciones de desarrollo, aproximadamente unos 130.
http://www.g77.org
 
 
MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS
 
         Foro de estructuras flexibles, el Movimiento de Países No Alineados reagrupó a raíz
de la descolonización a los países deseosos de quedarse fuera de la lógica de los bloques
Este-Oeste, y de favorecer una independencia efectiva para los países del Sur. Su impacto
político declinó en la década de 1970 y hoy, cuando la bipolaridad ha desaparecido, sólo
representa una supervivencia simbólica.
 
 
OPEP
 
         Tiene su Secretariado en Viena. La Organización de Países Exportadores de
Petróleo (u OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, en siglas inglesas)
se fundó en Bagdad en 1960 por iniciativa de Venezuela. Actualmente sus miembros son:
Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Qatar, Libia,
Nigeria y Venezuela. Asimismo fueron miembros, Ecuador que se dio de baja en 1992 y
Gabón que lo hizo en 1995.
http://www.opec.org
 
PMA
 
         Los Países Menos Avanzados (PMA) corresponden a la categoría de países más
pobres en la nomenclatura de la ONU. Actualmente son 48 países que la integran.
 
D-8 (DEVELOPING-8)
 
         Organización de Cooperación Económica y Comercial creada el 15 de junio de 1997
en Estambul por ocho países de cultura islámica (Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán,
Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía).
 
 
G-15 (GRUPO DE LOS 15)
         El Grupo de los Quince, o Grupo de la cumbre de la Cooperación Sur-Sur, se
constituyó en 1989 en Belgrado por un grupo de quince países en desarrollo con el objeto
de promover el diálogo con el G-7 de los países industrializados. Actualmente incluye 16
miembros: Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Egipto, India, Indonesia, Jamaica, Kenia,
Malasia, México, Nigeria, Perú, Senegal, Venezuela y Zimbabwe.
http://www.sittdec.org.my/g15

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OTRAS ORGANIZACIONES
 
BERD
 
         Posee su sede en Londres. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
(o EBRD, European Bank for Reconstruction and Development en inglés) tiene el objetivo
de facilitar la transición de los países del Este hacia la economía de mercado. Fue fundado
en 1990 por 30 países: Australia, Canadá, Corea del Sur, Egipto, los Estados europeos,
U.S.A., Israel, Japón, Marruecos, México y Nueva Zelanda, así como el Banco Europeo de
Inversiones y la Comisión Europea. Cuenta con 60 miembros.
Presidente: Horst Köhler.
http://www.ebrd.org
 
 
COCONA
 
         El Consejo de Cooperación del Atlántico Norte es un foro de consulta creado en 1991
por iniciativa de la OTAN. Reúne conjuntamente a los países de la Alianza Atlántica y a los
ex del Pacto de Varsovia.
 
 
OSCE
 
         Posee su Secretariado en Viena. Las bases de la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE) se sentaron en 1975 durante la Conferencia de Helsinki
(35 estados participantes). La CSCE dio origen en diciembre de 1994 a la OSCE
(Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). Cuenta con 54 miembros,
es decir, todos los Estados europeos (Serbia-Montenegro, excluido), más los Estados
surgidos de la ex URSS, así como U.S.A. y Canadá. En marzo de 1995 se aprobó el Pacto
de Estabilidad en Europa, cuyo seguimiento se confió a la OSCE. 
http://www.osce.org
 
 
OTAN
 
         Tiene su sede en Bruselas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (o NATO,
North Atlantic Treaty Organization en inglés) fue fundada en Washington por 12 Estados
occidentales. Cuenta con 16 miembros: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
U.S.A., Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido y Turquía. En 1994, la OTAN propuso a los copartícipes del ex Pacto de
Varsovia la adhesión a la "coparticipación por la paz" a la espera de una ampliación de la
Alianza. Francia se ha reincorporado a su Comité Militar en 1996. El 27 de mayo de 1997
se firmó en París, entre Rusia y los 16 miembros de la alianza, el Acta fundacional OTAN-
Rusia, que incluye la creación de un Consejo permanente conjunto. El 29 de mayo de 1997
se esbozó en Sintra (Portugal) un tratado de asociación Ucrania-Portugal, y el 8 de julio de
ese mismo año se aprobó el principio de ampliación de la Alianza a Polonia, Hungría y la
República Checa.
Secretario General: Javier Solana Madariaga (España) desde el 31 de julio de 1996.
http://www.nato.int

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La Santa Sede ( Estado atípico)


Orden de Malta ( atípico)
Beligerantes, insurrectos o alzados en armas. Tales
como el Movimiento de Liberación Sandinista, que se
reconocen en el ámbito internacional.

El individuo o persona humana como sujeto de


Derecho Internacional, protección internacional de la
persona humana: protección de minorías, de los
refugiados, el derecho de petición , el asilo , el derecho
internacional humanitario, la protección de los
derechos humanos

SEGUNDA PARTE

UNIDAD 6

EL ESTADO COMO SUJETO DE


DERECHO INTERNACIONAL

Noción de Estado como sujeto del DIP

Elementos esenciales del Estado: Territorio –


Población - Soberanía

Derechos fundamentales de los Estados: Existencia


jurídica, Personalidad jurídica internacional,
independencia política, integridad territorial ,
Igualdad jurídica de lo Estados , Derecho de
autodeterminarse
Reconocimiento de Estados – Teorías: constitutiva,
declaratoria
Reconocimientos de Gobierno . Teorías :

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Derecho y obligaciones de los Estados –
Personería del Estado
La Igualdad Soberana – el principio de la no
intervención

Prerrogativas y privilegios diplomáticas


Fundamento de la extraterritorialidad y de la
reciprocidad

Inmunidad: de jurisdicción penal - civil

Inviolabilidad: personal - de domicilio – de


correspondencia
Privilegios de cargas fiscales - exención tributaria
de pago de derecho aduaneros por valija y vehículo

Órganos del Estado que la estructuran los servicios


diplomático y consular de los Estados
Agentes: Diplomáticos y Consulares:
Clasificación del servicio diplomático y consular.

UNIDAD 7

SOBERANIA

El territorio – noción – concepto tridimensional del


territorio
Noción de Soberanía Territorial
Formas de adquisición del territorio - Formas
originarias y derivadas

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Originarias : Conquista – El descubrimiento
Ocupación - Teoría de la Contigüidad
Derivadas : Régimen jurídico de las zonas polares
Accesión (Acretian) – Aluvión - avulsión – La
Secesión – la Adjudicación La Prescripción – La
sucesión de Estados , Cesión Prescripción ,

El subsuelo – El espacio aéreo ( Convención de


Chicago de 1944) . El espacio extraterrestre, la
Luna y demás cuerpos Celestes ( Convención de
1969)

Derecho Aéreo
 
Espacio aéreo. 
            La navegación aérea no existió hasta
después de la 1º Guerra Mundial, por lo que no
existía el concepto de espacio aéreo, ni su
configuración con anterioridad a la Gran Guerra.
            Antes de la 1º Guerra Mundial, sólo se
habían formulado tres teorías respecto del espacio
aéreo sobre el territorio de un Estado, y son: 
·      Que el espacio aéreo es libre.
·      Que sobre el territorio de un Estado hay dos
zonas: una zona inferior bajo la soberanía del
Estado y una superior de espacio aéreo libre.
·      Que el Estado tiene plena soberanía sobre
todo el espacio aéreo que está sobre su territorio. 
            Esta ultima teoría fue consagrada por la
practica de los Estados durante la 1º Guerra
Mundial

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ALGUNOS TEMAS
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            La Convención del espacio aéreo de 1919
(en París), reconoce la soberanía sobre el espacio
aéreo subyacente al territorio, y al mar territorial, y
las demás aeronaves no pueden sobrevolar el
territorio sin la autorización del Estado. En cambio
sobre el alta mar y la zona económica exclusiva hay
libertad de vuelo.
          
  En 1944 EE.UU. impulsa la Convención sobre
Aviación Civil Internacional. En esta se reúnen, en
Chicago, representantes de 44 naciones con el
objeto de establecer un régimen internacional para
el transporte aéreo civil. EE.UU. tras la 2º Guerra
Mundial tenía una gran disponibilidad de aviones
por lo que proponen un régimen de libertad del aire.
Esta postura no fue aceptada por muchos países
temerosos de la imposición de la líneas aéreas
americanas. Sin superar las divergencias adopto
una Convención que en sus principales puntos
establece: 
·    Soberanía sobre el espacio aéreo: Se mantiene
la soberanía absoluta sobre el espacio aéreo del
territorio, incluyendo el mar territorial.  
·    Ámbito de la Convención: Se aplica la
convención sólo a las aeronaves civiles y no a las
de los Estados (o sea las aeronaves militares, de
policía, y aduanas; el criterio de distinción no es la
propiedad sino el fin de la aeronave, por lo que un
Estado puede tener naves civiles). 

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·    Nacionalidad de las aeronaves: Se tiene la
nacionalidad del Estado en que se matriculan, y
sólo pueden hacerlo en un Estado.
·    Derechos en favor de las aeronaves civiles: Para
comprenderlos hay que conocer: 
Las cinco libertades
            que son: 
Primera libertad: la de sobrevolar el territorio de otro
Estado sin hacer escalas.
Segunda libertad: la de hacer escalas para fines no
comerciales (reparaciones, abastecimiento de
combustibles, etc.).
Tercera libertad: la de llevar pasajeros, carga y
correo desde el propio país de la aeronave a otro
país.
Cuarta libertad: la de llevar pasajeros, carga y
correo al país de la aeronave respectiva desde otro
país.
Quinta libertad: la de llevar pasajeros, carga y
correo entre dos países ninguno de los cuales es el
de la aeronave respectiva.
            La convención de Chicago estableció las
siguientes reglas (en tres convenciones a que dio
origen): 
a)    Los vuelos no comerciales (fines deportivos o
turistas) tienen derecho de sobrevolar el territorio de
otro Estado y de hacer escalas técnicas, sin
necesidad de permiso previo (tienen las dos
primeras libertades). 
b)    Los servicios internacionales regulares
(transportan pasajeros, correo, y carga por más de

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un Estado, de acuerdo a un itinerario o en forma
regular, con remuneración) solo tienen los derechos
que el Estado les otorgue. En este punto la
Convención no pudo solucionar las divergencias por
lo que comienzan a surgir tratados bilaterales
siendo el más importante el de EE.UU. con el Reino
Unido en el llamado Acuerdo de Bermudas. 
c)    Los servicios internacionales no regulares
(transportan pasajeros, correo, y carga por más de
un Estado, sin un itinerario ni de forma regular pero
con remuneración, se denominan Charters o taxis
aéreos) poseen las cinco libertades del aire, sin
perjuicio de las reglamentaciones de cada país.
            La Convención de Chicago no permitió el
derecho de paso inocente por lo que un Estado
podía prohibir un vuelo, exigirle que aterrizara e
incluso derrivarlo. Esto fue modificado en el año
1984 y la exigencia de aterrizaje debía hacerse por
lo Estados de un modo razonable sin poner en
peligro la integridad de los pasajeros.
            La libre navegación aérea solo existe en el
espacio aéreo internacional como es altamar, la
Antártica, y el Polo Norte.
            Los vuelos de Cabotaje (dentro del país),
son de exclusiva realización del país nacional
según la Convención de Chicago, aunque el Estado
puede delegar esta facultad.
 
Espacio Exterior. 
            Cuando en la década de los cincuenta
comenzaron las actividades espaciales se pensó  

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que los países no podían tener una soberanía
ilimitada. La Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución Nº 1771 del año 1961
consagra la libertad del espacio. Este mismo
organismo en su resolución Nº 1962 de diciembre
de 1963 contiene la declaración de principios
jurídicos que rigen las relaciones entre los Estados
en materia de exploración y utilización del espacio
exterior, y posteriormente complementando este
tratado se suscribe el “Tratado sobre los Principios
que Deben Regir las Actividades de los Estados en
la Exploración y Utilización del Espacio
Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos
Celestes” de 1967, llamado también “Tratado del
Espacio”. 
            Los principios fundamentales son: 

1.  El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros


Cuerpos Celestes, no podrán ser objeto de
apropiación nacional por reivindicación de
soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra
manera.
2.  El espacio ultraterrestre estará abierto para su
exploración y utilización a todos los Estados en
condiciones de igualdad.
3. La Luna y demás cuerpos celestes se utilizarán
exclusivamente con fines pacíficos. Queda
prohibido establecer en los cuerpos celestes
instalaciones militares, efectuar ensayos de
cualquier tipo de armas y realizar maniobras
militares.

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4.  Los Estados parte se comprometen a no colocar
en órbita alrededor de la tierra ningún objeto
portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo
de armas de destrucción en masa (no incluye las
armas convencionales, pero su utilización es
contraria a la paz por lo que también están
proscritas); y a no emplazar tales armas en cuerpos
celestes (cuerpos naturales y sólidos como los
planetas, satélites y cometas) ni en el espacio
ultraterrestre.
5.  Todo Estado parte que lance, o desde el cual se
lance, un objeto al espacio ultraterrestre será
responsable de los daños causados.
6.  El Estado parte en cuyo registro figure el objeto
lanzado retendrá su jurisdicción y control sobre el
personal que vaya en él mientras se encuentre en
el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes .

    Los Astronautas serán enviados de la humanidad


y  se les prestará toda la ayuda posible. 
            Las actividades en el espacio ultraterrestre
deben sujetarse al derecho internacional, la
utilización debe hacerse en forma pacífica, y con
miras a mantener la paz y seguridad internacional,
y en beneficio de todos los Estados. 

            En 1979 se dicto un acuerdo que regula


la actividad en la Luna y dice:

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1.  La Luna debe ser una zona desmilitarizada, y
pueden haber bases militares con el sólo propósito
de la investigación científica.
2.  La Luna es patrimonio común de la humanidad
al igual que sus recursos.
3.  Se prohiben invocar títulos de dominio sobre la
Luna.
4.  Establece un régimen de explotación de sus
recursos, lo que no se ha hecho posible hasta hoy ,
por lo que la creación de este régimen jurídico se
suspende hasta que sea posible su realización,
permitiéndose solo la exploración. 
            Legalmente cualquier país puede poner en
órbita un satélite. 
 

Derecho del Mar Convención de 1982 –


Montego bay, Jamaica.

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Mar territorial
Artículo principal: Mar territorial.

La Convención establece que todo Estado


tiene derecho a establecer la anchura de su
mar territorial hasta un límite que no exceda
de 12 millas marinas, medidas a partir de

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líneas de base determinadas de conformidad
con la misma Convención.

Cuando las costas de dos Estados son


adyacentes o se hallen situadas frente a
frente, ninguno de dichos Estados tiene
derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender
su mar territorial más allá de una línea media
cuyos puntos sean equidistantes de los puntos
más próximos de las líneas de base a partir de
las cuales se mida la anchura del mar
territorial de cada uno de dichos Estados.
Salvo que por la existencia de derechos
históricos o por otras circunstancias especiales,
sea necesario delimitar el mar territorial de
ambos Estados en otra forma.

Zona contigua
Artículo principal: Zona contigua.

Establece una zona adyacente al mar territorial,


designada con el nombre de zona contigua, con
el objeto que el Estado ribereño pueda tomar
las medidas de fiscalización necesarias para:

● Prevenir las infracciones de sus leyes y


reglamentos aduaneros, fiscales, de

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inmigración o sanitarios que se cometan
en su territorio o en su mar territorial;
● Sancionar las infracciones de esas leyes
y reglamentos cometidas en su
territorio o en su mar territorial.

La zona contigua no puede extenderse más


allá de 24 millas marinas contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial

Plataforma continental
Artículo principal: Plataforma continental.

     Sedimento      Roca      Manto.

La plataforma continental es la prolongación natural


de un continente, que queda cubierto durante los
periodos interglaciares como la época actual por
mares relativamente poco profundos y golfos. La
plataforma nace, entonces, en la costa, y suele
terminar en un punto de la comarca pendiente
creciente (llamado barrera continental). El fondo
marino tras esta barrera es el talud continental. Tras
el talud está la elevación continental, que termina

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por unirse con el fondo marino profundo, la llanura
abisal.

De acuerdo a la Convención, la plataforma


continental de un Estado ribereño comprende el
lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo
largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental , o
bien hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial, en los
casos en que el borde exterior del margen
continental no llegue a esa distancia. A su vez, el
margen continental comprende la prolongación
sumergida de la masa continental del Estado
ribereño y está constituido por el lecho y el
subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión
continental. No comprende el fondo oceánico
profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo.

Los puntos fijos que constituyen la línea del límite


exterior de la plataforma continental en el lecho del
mar, deben estar situados a una distancia que no
exceda de 350 millas marinas contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial o de 100 millas marinas
contadas desde la isobata de 2.500 metros, que es
una línea que une profundidades de 2.500 metros.

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Aguas interiores

Sin ríos, lagos lagunas, que están dentro de la


geografía de un Estado, pero hay casos que esas
aguas se internacionalización y se abren a la
navegación internacional.

Ríos y lagos internacionales

            Existen ríos contiguos, cuando la soberanía


ribereña presenta la característica de conformar dos
países distintos, cuyos límites son el río mismo; por
ejemplo el Río Grande, situado entre Estados
Unidos y México. También existen ríos sucesivos,
que se presentan cuando pasan las aguas primero
por un país y luego continúan pasando por otro país
distinto;  es el caso del Río Paraná, que se extiende
tanto por Brasil como por Argentina. Puede,
asimismo, darse el caso de que un río sea, a la vez,
contiguo para determinados países y sucesivo para
otros.
            El interés jurídico a este respecto radica en
la normativa que deberá referirse a los problemas
relativos principalmente a la navegación y
utilización de las aguas de dichos ríos.
            Si un río es contiguo se debe determinar
hasta donde llega la jurisdicción de un país y del
otro. Respecto de un río, la equidistancia no es un
criterio aplicable, sino que se ha desarrollado una
teoría distinta, que es la teoría del "Thalweg" y

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consiste en que la frontera en un río contiguo
seguirá al canal más profundo.
            Un problema jurídico de ha planteado en
una relación que conecta a Brasil, Paraguay y
Argentina. La situación se ha generado puesto que,
en un momento dado, Brasil, por necesidades
industriales, decide construir en uno de sus ríos
principales una represa (que se llama "Itaipú" y es
la de mayor envergadura en el mundo entero). Se
ha dicho que esta represa es nominal, puesto que
todos los recursos ella que genera se destinan a la
economía brasileña, cuyo país sólo cede algún
nimio beneficio a Paraguay. Sin embargo, debemos
adicionar el hecho de que tal construcción afecta la
disponibilidad del río pues absorbe una gran
cantidad de agua disminuyendo el caudal que
continúa circulando hacia abajo, con destino a
Argentina. La pregunta es: ¿Tiene el "ribereño
aguas abajo (en este caso: Argentina)" el derecho
de exigir que el "ribereño aguas arriba (en este
caso: Brasil)" le solicite un permiso para la
construcción de una represa que genere tales
efectos?; ¿Puede el "ribereño aguas arriba"
argumentar que no requiere ninguna autorización
puesto que tal obligación atentaría en contra de la
soberanía nacional, o bien, en el caso en análisis,
porque la construcción sólo afecta a Brasil y
Paraguay, y a este último se le había solicitado ya
el permiso correspondiente?

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Altamar

            Está definida por la convención de 1982 en


forma negativa: son las zonas no incluidas ni en el
mar territorial, ni a la zona contigua, ni en la Zona
Económica Exclusiva, cuyo límite máximo es el de
200 millas marinas, pudiendo el Estado ribereño
elegir una cifra intermedia.
            La altamar se caracteriza por un régimen
de:
·      - Libertad de navegación.
·      - Libertad de Sobrevuelo.
·      - Libertad de poner cables y tuberías
submarinas.
·      - Libertad de construir islas artificiales.
( provisionales para investigación))
·      - Libertad de investigación científica.
·      - Libertad de pesca, pero con cierto grado de
calificación. 
            La Altamar no puede ser sometida a la
jurisdicción de ningún Estado ya que es Res
Communis Omnis, pero cada una de las libertades
anteriormente señaladas tiene una reglamentación.
En altamar la única jurisdicción que existe es la de
la nación del pabellón del buque, pero a surgido el
problema de las banderas por conveniencia que
son aquellas por las que el buque paga por llevar la
bandera de un país para evadir la jurisdicción del
suyo por tener éste una legislación muy restrictiva.
Así ocurría con la flota mercante chilena que se

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registraba en otros países apareciendo la flota del
país muy pequeña.
            El problema radica en que las banderas por
conveniencia presentan problemas respecto de la
jurisdicción sobre los buques ya que no existe un
control efectivo sobre los mismos. Por ello el Dº
Internacional ha desarrollado un criterio en este
aspecto, que dice relación con el hecho de que
debe existir un control efectivo sobre el buque por
parte del país del pabellón, vale decir, que el país
del pabellón debe asegurarse que el buque cumpla
con todos los requisitos técnicos exigidos. La regla
que predomina es que si en altamar hay un
accidente, ejerce jurisdicción el Estado del pabellón
del buque o el de la nacionalidad de los oficiales.
Pero también por parte del Estado del pabellón
emanan algunos deberes como son el deber de
prestar auxilio.
            En el caso que se presente en altamar un
buque sin pabellón, vale decir, sin nacionalidad, se
le asimila a un buque pirata y por lo tanto cualquier
estado puede ejercer jurisdicción sobre él. La
piratería es un delito que sólo ocurre en altamar y
que está contemplado como tal en todas las
legislaciones. es un delicta iure gentium cuyas
características son: 
1.   Tiene un propósito personal.
2.   Debe ejercerse en contra de buques o
aeronaves en altamar por los bienes que se
encuentran a bordo. 

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            Frente a la piratería cualquier Estado puede
ejercer jurisdicción y son los tribunales de ese país
los que en aplicación del Dº Internacional tiene
jurisdicción.

Zona Económica Exclusiva. 

            Debido al auge de la pesca en altamar y al


hecho que sólo algunas potencias industrializadas
estaban en condiciones de explotar estos recursos
en desmedro de países con menos posibilidades de
explotar el altamar que quedaba adyacente a sus
mares, muchos de estos países por medio de
declaraciones unilaterales declararon la soberanía
de esos Estados sobre los recursos allí existentes.

Ese fue el caso de Chile que hizo una declaración


de este tipo en 1947 durante el gobierno de Gabriel
González Videla. Estas declaraciones dieron origen
a una opino iuris que más tarde se transformó en
norma de dº consuetudinario y que también se
codificó en la convención de 1982. En 1952 en la
primera conferencia sobre Conservación y
Explotación  de las Riquezas Marítimas del Pacífico
Sur, Chile, Ecuador y Perú firmaron un acuerdo
sobre zona marítima.
            El origen puntual es que había industrias en
Chile que funcionaban en base a la caza de
ballenas, al término de la segunda guerra se
reanuda la actividad de los países balleneros,
mermándose el recurso para los industriales

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chilenos. La industria chilena pidió una zona de
protección de 50 millas, pero el gobierno estudió el
asunto y encontró precedentes que permitían zonas
de seguridad más extensas y escogió la de 200
millas marinas. Inglaterra protestó contra la medida,
pero esta declaración se generalizó ya que la
proclamación de Videla aseguraba los recursos
para Chile sin violentar el derecho a la libre
navegación. Pero Perú y Ecuador consideraban que
esa distancia correspondía al mar territorial lo que
generó una gran confusión internacional , a la cual
se puso fin de acuerdo a la posición que sostuvo
Chile, que sólo pedía para esa zona:
- Recursos vivos (pesca y caza)
- Recursos minerales
            La distancia de las 200 millas tiene una
razón de ser y no es una arbitrariedad y la razón es
que a 200 millas se encuentra la mayor cantidad de
fitoplancton.

            La convención sobre dº del mar ha definido


a la Zona Económica exclusiva como la zona
situada más allá del mar territorial y adyacente a él
cuya anchura es de 188 millas.

            El Estado ribereño tiene soberanía para la


explotación de los recursos vivos y no vivos, de las
aguas, lecho, y subsuelo, y respecto de otras
actividades económicas. Además el Estado
ribereño tiene  jurisdicción para la investigación
científica, medio ambiente marino e islas artificiales.

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En las disposiciones detalladas se ve que la
soberanía  es mucho más limitada.

            En materia de pesca hay un límite cual es la


captura máxima permisible, que equivale a lo
máximo que el Estado ribereño puede pescar,
respecto del excedente hay un acceso a ellos por
parte de los otros Estados, ya que se busca
compatibilizar el interés del Estado ribereño con el
de los otros Estados.
            La Zona Económica Exclusiva no afecta el
dº a la libre navegación, ya que en ella hay libre
navegación como si fuera altamar aunque
técnicamente no lo es, incluso en la Zona
Económica Exclusiva no hay restricción para el
paso aéreo, por lo que no se debe pedir permiso
como sucede en el mar territorial.
Espacios Sumergidos 

            A partir del límite costero el continente


empieza a sumergirse, y esto es lo que se conoce
como Plataforma Continental.
            Existen 2 casos extremos:
1.- Que la bajada de la costa descienda
abruptamente (caso de Chile o en cercanías de la
sierra Nevada)en Colombia).
2.- A la inversa, puede ser que la gradiente de
profundidad sea tenue. (frente Argentina)
            La plataforma continental en lo jurídico
comienza en el mar territorial (12 millas). Existe

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interés en ella, porque el Estado ribereño ejerce
soberanía sobre el suelo y el subsuelo.
            La Convención del Mar señaló que la
plataforma se encontraba a partir de los 200 metros
de profundidad. Producto de las diferencias en la
gradiente de profundidad hay países como Chile,
que su plataforma está muy cercana a su costa y
viceversa. Razón por la cual la Convención sobre
derecho del mar estableció que la plataforma
continental equivaldrá a 200 millas tomadas desde
la costa, pero si esta plataforma abarca más
distancia, se podrá ejercer soberanía sobre el
excedente, pero bajo ciertos límites.
            En el caso de la plataforma continental
vemos una superposición de espacios (zona
económica exclusiva sobre plataforma continental).
El Estado ribereño tiene jurisdicción y soberanía ,
tanto sobre la zona económica exclusiva, como
sobre la plataforma continental. El Estado ribereño
ejerce una jurisdicción funcional sobre estos
espacios sumergidos, abarcando la explotación y
exploración de los recursos que se encontraran allí.
 
Fondos Marinos  profundos

            Están a continuación del margen continental


( que es el lugar donde se asientan los continentes).
Por regla general, el fondo marino es plano y tiene
ciertas cadenas montañosas submarinas ( como la
isla de Juan Fernández ).

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            Estos fondos marinos se encuentran a una
profundidad de 3.000 a 4.000 metros, donde se
asientan grandes depósitos de minerales como el
cobalto, manganeso, etc.; que se explotan a través
de vehículo submarinos creados para el efecto.
Para solucionar el problema de quien podría
explotar estos recursos, se creó el concepto de
patrimonio común de la humanidad, lo que significó
que estos fondos marinos serían administrados
mundialmente y los beneficios que se obtuvieran de
ellos serían puestos a disposición de la comunidad
internacional. Además ningún Estado podría
apropiárselos ni ejercer jurisdicción sobre ellos.
            En la convención del mar se creó un órgano
internacional encargado de esta administración,
pero muchos países lo rechazaron. En 1994 se
aprobó la 2º parte de la convención, que determinó
dar preeminencia  a los particulares para la
explotación de los fondos marinos y no a este
órgano.

            El caso del salmón constituye una


excepción para la explotación de recursos marinos
dentro de las 200 millas del mar patrimonial. El
salmón sale de los ríos y se va a alta mar, luego
volviendo a su punto de origen. Se creó una norma
por la cual el Estado ribereño puede pescar el
salmón en el mar territorial y patrimonial. Pero se
prohibe su pesca en alta mar, ya que la industria
salmonera espera que vuelva a su punto de origen

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para pescarlo. (También hay normas especiales
para las ballenas).

Canales internacionales. 
            A diferencia de un "estrecho", un "canal" es
siempre artificial. Grandes empresas se han
constituido a través de la historia para la
construcción de canales como los de Suez,
Panamá y Kiel; todos ellos construidos con la
finalidad de servir de canal de comunicación inter-
oceánico. Se caracterizan estos canales por
regularse su uso mediante un estatuto jurídico de
carácter "convencional", en que se regula
principalmente materias de tránsito y seguridad.
Caracterizan a estos convenios el que quien
financia las obras de construcción es quien fijará las
condiciones de aquellos. 
          El Canal de Suez.
            La Convención de Constantinopla de 1888
extendía su reglamentación sobre el Canal de
Suez. Aquella establecía que el Canal debía
permanecer abierto al paso tanto en tiempos de paz
como de guerra. Finalmente se terminó en
proclamar la neutralización del Canal. Sin embargo,
el hecho de que las medidas de seguridad y
protección estuvieran delegadas a Gran Bretaña
provocó una gran problemática con Egipto lo que
culminó en 1956 con la nacionalización egipcia.
Finalmente, tras una invasión francesa, meses
después de la nacionalización, el conflicto estalló

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con Israel, lo que produjo la flaqueza de los
servicios operativos del canal y posteriormente su
casi total destrucción y cierre. Esto significó el
planteamiento de rutas alternativas por parte de las
compañías navieras. Últimamente el Canal de Suez
ha vuelto a entrar en operación. 

HISTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE SUEZ

http://www.youtube.com/watch?v=L0J-
VIvKLsc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4YQ3Ejlj07o

              El Canal de Panamá.

http://www.youtube.com/watch?
v=pS60fPZsT5U&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?
v=pS60fPZsT5U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YahEfExE6qE
AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA

http://www.youtube.com/watch?
v=47KNlWhy6ks&feature=related

            La construcción de este canal significó una


mayor complejidad técnica,  debido al desnivel que
presentan las líneas de altura del Mar Caribe y el
Océano Pacífico, por lo que su paso está
supeditado a un cuidadoso manejo de diques.

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             En 1903 Panamá se independizo de
Colombia auspiciada por USA quien a su turno
suscribió un convenio con Panamá donde le sede la
franja de tierra que correspondía al canal, donde
USA ejerció plena soberanía hasta que se clebró el
tratado Torrijos Carter Durante la independencia
panameña dicho país celebró un tratado con
Estados Unidos que se refería a la administración
del Canal y establecía situaciones -por decirlo así-
un poco abusivas, en el sentido de que se
instauraba un régimen extraterritorial de
administración estadounidense sobre el Canal, en
este momento Panama ejerce plena soberanía
sobre el Canal de Panamá y desde el cumplimiento
der tratado Torrijos Carter Panamá asumió
soberanamente su administración
            Actualmente el Canal de Panamá está
siendo ampliado y mejorado en varios sectores
críticos para darle paso a los buques de gran
envergadura y calado como los grandes tanqueros.
(2012)
Panamá 2000, ¡al fin el Canal!

Los ojos del país estaban fijos en la reversión


de la vía interoceánica y en la consolidación
de la soberanía total a partir de las cero
horas del año 2000. Un enorme reloj
marcaba cada segundo faltante para el gran
evento.

Por Arnulfo
Barroso,
Corresponsal del

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DR. RAMÓN PACHECO SANCHEZ PROFESOR DE DIP Y
DIP’
Servicio Informativo
Iberoamericano de la
OEI,
Ciudad de Panamá,
Panamá.-
Canal de Panamá

Los panameños celebraron


preparativos del acontec
importante de su historia: la
del Canal de Panamá luego
años de estar en manos
Unidos y la consolidación de
total, por primera vez desde
se declaró república indep
celebración incluyó todo tip
desde culturales hasta polític

Y no es para menos, ya que las doce del mediod


diciembre de 1999 fue un momento especial para los
La lucha por la soberanía total empezó desde el mis
en que el ingeniero francés Phillip Bunau Varilla,
Panamá, firmó en 1903 con el entonces president
Unidos, John Hay, un tratado que daba a los estad
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ALGUNOS TEMAS
DR. RAMÓN PACHECO SANCHEZ PROFESOR DE DIP Y
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control a perpetuidad de una faja de terreno en plen
República.

Este documento, considerado por muchos como o


además se ganó el calificativo del "tratado que ning
firmó", fue reemplazado el 7 de septiembre de 19
presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el jef
de Panamá, Omar Torrijos Herrera, firmaron los
llevan su nombre y que ponía como fecha tope el 31
de 1999 para la salida de las tropas estadounidense
nacional.

Durante el año 1999, en Panamá no se hablaba de


no fuera la entrega de la vía interoceánica y la salida
estadounidenses. No importaba el producto que se
mayoría de las campañas publicitarias de radio,
prensa escrita hacían alusión a

Hasta el deporte fue utilizado como medio para prom


acontecimiento. El béisbol es el deporte número
panameños y los organizadores de los actos de reve
muy en cuenta esto, al poner a la copa que se jug
nombre de "El campeonato de la reversión del Canal
de béisbol fueron transmitidos por una amplia cade
televisión, lo que garantizó que la campaña de c
cubriera la mayor cantidad de personas

La reversión del Canal y sus áreas adyacentes fue


como la "cúspide de una lucha generacional", que in
la muerte de más de una veintena de panameños y
heridos.

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La mayoría de estas muertes se registraron el 9 de e


cuando estudiantes del Instituto Nacional, el cen
secundario más importante del país, marcharon hac
Canal para dar cumplimiento a un acuerdo que pe
bandera panameña en la Escuela de Balboa. La ne
estudiantes estadounidenses motivó un enfrentami
entre los jóvenes de los dos planteles educativos qu
la incursión armada del Ejército de Estados U
ciudades de Panamá y Colón y las muertes antes

Pero los panameños parecen haber superado tod


momentos y han dado inicio a las grandes c

Panamá se estuvo preparada para recibir el Can


cubrió todos los requerimientos técnicos, legales, e
humanos. Iniciaron con la aprobación de
constitucional en 1994 que incluyó en la Constitució
capítulo entero que habla sobre la vía y que crea el
Canal y la Autoridad del Canal, entidad panameña q
a la agencia federal de Estados Unidos llamada
Canal, fundada durante principios del siglo XX
entidades fueron creadas mediante la Ley 19 de 1
1997.

El gobierno panameño efectuó un arduo trabajo pa


español y adecuar a las leyes panameñas todos los
que Estados Unidos expidió sobre el Canal. Panamá
la transferencia sería imperceptible, por lo tanto cu
detalles que incluyeron la confección de su propio
tarifas, muy parecido al estadoun

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En la actualidad, un 96 por ciento de la fuerza lab


(unas 8 mil personas) está compuesta por pana
situación ha permanecido así desde hace varios
significa que Panamá tenía el control y manejo d
antelación a la reversión.

              El canal de Kiel.

http://www.youtube.com/watch?v=L0J-
VIvKLsc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=np0PJppQQXI

            Es un canal geográficamente similar al de


Panamá que está ubicado en Alemania.
            De gran importancia respecto de este canal
resulta el caso "Wimbledon" que básicamente se
produjo por la prohibición impuesta por Alemania al
paso de un buque inglés; llevado el caso ante una
corte internacional ésta se pronunció en el sentido
de que era menester que cualquier canal permitiera
el paso libremente, tanto en tiempo de paz como en
tiempo de guerra, lo que sentó jurisprudencia
acerca de la regulación de los canales.
            Sobre los estrechos también existen
regímenes convencionales que los reglamentan,
pero no debemos olvidar la diferencia que existe
entre éstos y los canales, que son artificiales.
 

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Conferencia

En 1956, las Naciones Unidas convocaron a la I


Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar en Ginebra (Suiza). Dicha
conferencia concluyó, en 1958, con la elaboración
de cuatro convenciones relativas a la regulación del
mar, a partir de proyectos elaborados por la
Comisión de Derecho Internacional de la ONU:

● Convención sobre Mar Territorial y Zona


Contigua, que entró en vigor el 10 de
septiembre de 1964;
● Convención sobre Alta Mar, que entró en
vigor el 30 de septiembre de 1962;
● Convención sobre Plataforma Continental,
que entró en vigor el 10 de junio de 1964, y
● Convención sobre Pesca y Conservación de
los Recursos Vivos de la Alta Mar , que entró
en vigor el 20 de marzo de 1966.

Si bien, en su momento, fueron considerados un


éxito histórico y lograron entrar en vigencia, su
aplicación fue bastante reducida, por el limitado
número de Estados partes.

CONFERENCIAS SOBRE EL DERECHO DEL


MAR

II Conferencia

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En 1960 se convocó a la II Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que no
produjo ningún acuerdo internacional, pues ninguna
de las proposiciones relativas a la anchura del mar
territorial alcanzó el quórum necesario de dos
tercios.

III Conferencia

En 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas


crea el Comité para la Utilización con Fines
Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos más
allá de los Límites de la Jurisdicción Nacional (o
Comité de Fondos Marinos), que se transformaría
más tarde en el Comité de las Naciones Unidas que
prepararía la III Conferencia sobre el Derecho del
Mar.

En diciembre de 1970, la Asamblea General de


Naciones Unidas convoca a la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar , que
se realizaría desde diciembre de 1973 hasta 1982.

La III Conferencia se desarrolló en 11 períodos de


sesiones. El primero se realizó en Caracas
(Venezuela) y el último en Jamaica, en el cual se
aprobó la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar por 130 votos a favor, 4
en contra y 17 abstenciones, el 30 de abril de 1982.

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El 10 de diciembre de 1982 establecimos un nuevo
hito en la historia del derecho. Por primera vez en
los anales del derecho internacional una
Convención fue firmada por 119 países el mismo
día en que fue abierta a la firma. No sólo el número
de signatarios constituye un hecho notable; es
igualmente importante que la Convención haya sido
firmada por Estados pertenecientes a todas las
regiones del mundo, de Norte a Sur y de Este a
Oeste, por Estados ribereños, Estados sin litoral y
Estados en situación geográfica "desventajosa"

Tommy T. B. Koh, Presidente de la III Conferencia


de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Régimen de La Antártica. 

            Es La Antártica un territorio ubicado en el


Polo Sur y conectado con los principales
continentes y con muchos países (Sud América,
Australia y Nueva Zelanda, África, Asia) y mares y
océanos ( El Pacífico, Atlántico, Índico). Es un
continente prácticamente cubierto de hielo, la
península antártica está rodeada de  una plataforma
de hielo que se extiende más allá de tierra. Si bien,
el continente es, en apariencia una sola masa, en
realidad está formado por cientos de pequeñas islas
antárticas, es un vasto territorio atravesado por

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cadenas importantes de montañas. Es así como
existe una amplia gama de minerales detectados en
la Antártica, dichos recursos están profundamente
sepultados bajo 3 o 4 kilómetros de hielo y nieve.
Respecto del espacio marítimo que rodea la
Antártica y que se hiela en invierno, éste se
extiende desde las plataformas permanentes de
hielo hasta mar adentro y es muy importante para el
acceso a continente y en sus recursos marítimos.
Esta zona se llama Océano  Austral y plagado está,
tanto de recursos vivos como de los minerales de
potencial explotación como el petróleo. 
Etapa heroica de las expediciones en la Antártica.
            El Polo Sur recién vino a conquistarse en
1911. Esta etapa dio lugar a una primera
aproximación al territorio antártico. Siempre las
expediciones tenían un carácter soberano. 
Etapa científica.
            Es esta la etapa del conocimiento científico
de los recursos de la Antártica. Hasta hoy se
apostan grupos de científicos que estudian la
Geografía , Oceanografía y biología del territorio.
No es una etapa que esté superada y es necesario
reconocer que también implica un acto de
soberanía radicarse allí con un propósito de tal
índole. 
La etapa de los recursos.
            Reporta gran interés, tanto el
aprovechamiento convencional de los recursos
vivos y minerales, como el aprovechamiento
turístico de la zona.

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            El resultado de estas etapas de colonización
ha provocado la constante variación del mosaico de
países en la Antártica, y entre ellos distintas son
sus proyecciones. 
            a) Existen países reclamantes de soberanía,
que son siete: Chile, Argentina, Gran Bretaña,
Noruega, Nueva Zelanda, Australia y Francia. Se
han producido dos situaciones, cuales son:
(i) reclamaciones superpuestas de países, entre
Chile, Argentina y Gran Bretaña;
(ii) grados de reclamación. 
            b) Existen países que no son reclamantes ni
aceptan reclamaciones como Estados Unidos y
Rusia. 
            c) Existen territorios no reclamados en la
Antártica, por ejemplo, entre la red de Chile y
Nueva Zelanda que enfrenta el Pacífico Sur. 
            Los países que iniciaron el sistema de
operación en la Antártica fueron doce, que eran
países que iniciaron actividad científica. Todos los
países que adhirieron al sistema de operación
fueron de la categoría de los no reclamantes, que
llegaron a ser como veintisiete contra siete
reclamantes (antes sólo eran cinco no
reclamantes). Esto pasó porque hacia 1950 hubo
desplazamiento de tropas hacia la Antártica,
escaramuzas y hostilidades entre Gran Bretaña,
Argentina y Chile, lo cual contrario al ambiente
necesario para la investigación científica. Por esto,
en el año geofísico de 1956 y 1957 se propuso la
elaboración la elaboración de un tratado que evitara

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confrontaciones, y ese tratado fue el antártico de
1959, que ha sido muy eficaz para garantizar la
cooperación internacional en la Antártica. Las ideas
centrales del tratado son las que se expresan a
continuación:
1)   .- La congelación de las reclamaciones. Por
esto todos los que han adherido al sistema de
operación de la Antártida han debido hacerlo como
no reclamantes. Existe una neutralidad jurídica en
todo lo que en la Antártica se haga respecto de la
soberanía. El tratado, no obstante, no cubre la
congelación de reclamaciones marítimas.
2)   .- Se establece en el tratado un tipo de
jurisdicción en que se resuelve atendiendo al caso
concreto, en el sentido de que no hay una regla de
aplicación, sino un criterio de neutralidad por lo que
cada tema se resuelve en función del caso concreto
en que se presenta.
3)   .- El tratado en análisis involucra la abstención
para los países de cualquier presencia militar en la
Antártica. Existe neutralidad desde el punto de vista
de la defensa, de prohibición de los ensayos
nucleares. Si bien no debemos desconocer que
existen bases militares, estas unidades no están ni
deben estar provistas de algún armamento bélico,
mas bien deben seguir la logística operativa de la
investigación científica.
4)   .- Instaura un sistema de cooperación en que
las partes suscriptoras de dividen en dos grupos:
a).- Partes consultivas. De presencia activa en el
continente, se reúnen cada dos años para mantener

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el rodaje del sistema de cooperación. Dichas partes
consultivas actúan en la base del consenso y no por
el juego de las mayorías, en pocas palabras: todos
deben estar de acuerdo. Para ser parte consultiva
es menester el desempeñar una actividad científica
en el Continente Antártico.
b).- Las partes del tratado antártico sin
administración en dicho continente.           
El caso del ruso en la base Teniente Marsh.
            Hace algún tiempo se presentó un caso
complejo. Un científico ruso, que no reconocía
reclamación  alguna de soberanía, visita la base
Teniente Marsh de la Fuerza Aérea chilena la que si
reconocía soberanía chilena sobre el territorio. Se
genera una discusión entre este científico y un
teniente chileno la que deriva en la muerte de este
último. La pregunte es: ¿Quién tiene la jurisdicción
para juzgar al homicida? ¿Chile, que ha reclamado
la soberanía y además tiene a la víctima; o Rusia,
que autorizó la expedición científica siendo el
involucrado ciudadano de ese país? Algunos
criterios:
* Como el crimen ocurre en una base chilena, ésta
se puede asimilar a un buque. Este criterio es
incompleto, porque las expediciones se rigen por la
ley del país que prepara la expedición, es decir, si
fuera por asimilar no se resolvería la pregunta.
* En la base chilena el que establece la autoridad
es Chile.

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* En la práctica, puesto que no existe soberanía, el
que primero agarra al criminal ejercerá la
jurisdicción.
            Debemos precisar que, puesto que no hay
una regla de jurisdicción, no puede haber una
respuesta clara. Ha habido múltiples ideas para
solucionar estos problemas, como la elaboración de
un Código Penal Antártico o la elaboración de una
jerarquización de intereses, en que el que tenga
mayor interés juzgará.  
El caso de la isla T-3.
            Esta isla del Ártico tenía encima una
estación científica estadounidense. El conflicto de
genera cuando un funcionario de aquella base mata
al capitán, y el problema radicaba en que esta isla
no estaba situada estáticamente, sino que se
desplazaba, situándose una temporada frente a
Estados Unidos y otra temporada frente a  Canadá,
y el asesinato ocurrió cuando se encontraba más
cerca de este último país. Finalmente Canadá
señaló que, aunque era suya la jurisdicción, se la
entregaría a Estados Unidos. 
            El sistema del tratado de 1959 dio lugar a
recomendaciones que desarrollaban las partes
consultivas. Dichas partes han elaborado un
conjunto de medidas para la flora y fauna de la
Antártica en 1964. El problema que se ha
presentado es que la fauna antártica interactúa
entre la zona costera y el continente, y las normas
del Tratado Antártico escasamente regulan el
espacio marítimo (el tratado se aplica al rededor del

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paralelo 60º). Como las medidas de 1964 se
aplicaban sólo a la fauna continental quedaba
desprotegida la marítima. Por esto se abrió el
sistema del Tratado Antártico con una serie de
convenciones: 
            1.- Convención de 1972.  
            Se refiere a la conservación específica de la
foca y a la mantención de su hábitat natural. Se
establece el "principio precautorio" que significa que
las partes deben convenir la forma de explotación
antes de que la explotación ocurra. 
            2.- Convención sobre Conservación de los
Recursos Vivos Marinos de la Antártica
(C.C.A.M.L.R) de 1980.  
            Pretende establecer reglas de explotación
antes de que ésta ocurra (La ballena tuvo uno de
sus hábitats en los mares australes y consumía
mucho krill, de modo que, cuando bajó la población
de ballenas, se generó una sobrepoblación de krill
lo que fomentó que países como Rusia y Chile se
interesaran en este recurso, la C.C.A.M.L.R reguló
esta explotación).
            La convención se definió como relativa al
manejo de ecosistemas.
            El problema -antes expuesto- de la
aplicación de esta convención hacia el Mar Austral
se solucionó y  la normativa se aplicaría a la
"convergencia antártica", excediendo el área misma
de aplicación restringida del Tratado Antártico.
            Respecto de la jurisdicción: algunos de los
países del Tratado Antártico reclaman una zona

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económica exclusiva desde sus territorios
continentales e incluso antárticos, como es el caso
de Chile, Australia y Francia. Para estos países se
aplicarían las reglas de C.C.A.M.L.R o las reglas de
su soberanía relativas a la zona económica
exclusiva, sin embargo, habría una primacía de las
normas del Tratado, puesto que es sabido por todos
nosotros el hecho de que es característica de la
firma de tratados el que los países que se suscriben
a ellos están limitando su soberanía en favor del
convenio. Esto incide en la reclamación de
soberanía, pues desde el momento de creación del
Tratado Antártico las partes han aceptado una
jurisdicción conjunta entre ellas.
            Desde luego cabe la pregunta de: ¿Qué
sucede con las zonas económicas exclusivas que
nacen de los lugares adyacentes y no de la misma
Antártica? En el caso de Chile no se genera este
problema, pero existen otras zonas como la de las
Malvinas e islas australianas dentro de la
convergencia antártica que plantea caso de
conflicto de jurisdicciones. En vías de la solución de
este problema de recurre a un enfoque bifocal: en
las áreas con soberanía reconocida las
proyecciones marítimas, para que se rijan por la
Convención de 1980, necesitan del consentimiento
de aquel Estado, pero si la soberanía misma es
cuestionada, entonces debe regir la Convención de
1980. El régimen del C.C.A.M.L.R es aplicado hoy
en día no sin plantear una serie de conflictos con la
ley interna 

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            3.- Convención sobre Recursos Minerales
Antárticos de 1988. 
            Prescribía en forma similar al C.C.A.M.L.R,
tanto para el mar como para el continente, pero
referido a los recursos minerales. Nunca se aplicó,
aunque ya firmada, los países nunca la sometieron
al trámite legislativo correspondiente, esto porque
primó la respetable opinión de que si se permitía tal
explotación aumentaba el riesgo de los accidentes
ambientales por derrame de petróleo. 
            4.- El Protocolo sobre Protección Ambiental
al Tratado Antártico de 1991. 
            Reúne gran parte de la normativa elaborada
por las partes consultivas, no innovando casi en
materias de fondo, pero ordenando y
"jerarquizando" dicha normativa. 
Una pregunta interesante:
            ¿Qué sucede si en la isla San Jorge -que
tiene reclamaciones superpuestas de soberanía de
Chile, Argentina y Gran Bretaña, con bases de
diversos países y sin que exista un tratado
aceptado para la explotación de recursos
minerales- se encuentra petróleo? ¿Puede explotar
Chile o cualquier otro país aduciendo a que
encontró primero el yacimiento? Algunas opiniones
o posibles soluciones: 
a)    Se debe establecer una "moratoria", es decir,
no se explotará mientras no se dicten las reglas
respectivas.

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b)   La segunda alternativa es renegociar, sea un
nuevo régimen jurídico aplicable, o la aplicación de
la Convención de 1988.
c)    Si no hay acuerdo de moratoria o negociación
se podría generar un conflicto internacional.
            Un problema significa el hecho de que la
Constitución chilena, en sus normas sobre
Propiedad Minera, permite la concesión de ellas a
particulares sobre las minas del territorio, y esta
sería válida en el sentido de que no existe un
tratado que limite la soberanía en esta materia. En
otro ámbito, hoy en día se está solicitando la
autorización para construir un hotel en la Antártica
por razones de turismo. Erróneamente se sostiene
en algunos sectores que el territorio antártico
pertenece al FISCO chileno ante la carencia de un
estatuto de propiedad privada exclusiva en la
Antártica

Las aguas interiores – Marinas – Submarinas

UNIDAD 8

EL DERECHO DEL MAR

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Evolución del Derecho del Mar


Etapa clásica
Etapa Moderna

Espacios Marinos
Aguas Interiores: Lagos, lagunas, ríos mares
cerrados – ríos fronterizos ríos internacionales
Mar territorial - Derecho al paso inocentes de los
buques extranjeros
Plataforma continental: Declaración de Harry
Truman Presidente USA del 8 septiembre de 1945:

“el gobierno de los USA considera los recursos


naturales del subsuelo y del fondo del mar de la
plataforma continental por debajo de alta mar
próximo a la costa de los EU., como perteneciente
a estos y sometidos a su jurisdicción y control.”

Zona Contigua : noción y derechos


Zona Económica exclusiva : Noción y derechos
Alta Mar – Derecho de los Estados – Derecho de
visita y de registro – Derecho de persecución
Régimen de los fondos marinos oceánicos : Noción
y derechos

Etapa Contemporánea

Solución de controversias
Fronteras marítimas
Régimen Colombiano

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UNIDAD 9

ESPACIO AEREO Y ESPACIO


ULTRATERRESTRE

Espacio Aéreo : Noción . Derechos de los Estados


sobre su espacio aéreo , espacio aéreo
internacional.
Libertades del aire - Convención de Chicago 1944 :
Libertades de Transito : sobrevolar , aterrizaje con
fines no comerciales . Libertades de Tráfico :
desembarcar ( pasajeros correo y carga) Embarcar
( pasajeros correo y carga) embarcar y
desembarcar a otros puntos geográficos ( pasajeros
correo y carga )
Espacio Ultraterrestre : Derechos de los Estados :
orbita geoestacionaria
La Orbita Geoestacionaria Colombiana
Convención sobre la Lunas y demás cuerpos
celestes de 1967. Derecho derivados de ella

TERCERA
PARTE

UNIDAD 10

LA SOLUCION PACIFICA DE
LAS CONTROVERSIAS

Ideas Fundamentales

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Instrumentos Internacionales
Medios pacíficos
Modalidades de Controversias: Conflictos :
Políticas y Jurídicas

Medios pacíficos de solución de conflictos :

Diplomáticos o políticos: Negociación - Buenos


Oficios – Mediación – La Conciliación - La
Investigación

Medios Jurisdiccionales:
Arbitraje y Arreglo judicial
El Arbitraje
Tribunales permanentes
Tribunales permanentes de carácter Universal – La
Haya
Arreglo Judicial: La CPIJ
La CIJ - Funciones: Consultiva - Contenciosa
Composición
Organización
Jurisdicción y competencia
Procedimientos : oral – escrito
Actividades de la Corte

En el marco de organismos internacionales – ONU


- OEA

Sistema interamericano de solución pacífica de


controversias

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UNIDAD 11

RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAL

Responsabilidad Civil y Penal


Ideas Fundamentales
La Imputabilidad
Fundamento
Excepciones
Consecuencias
La Protección Diplomática

UNIDAD 12

Derecho de Asilo - práctica humanitaria : Asilo


político y diplomático
Tratados : Montevideo de 1899 La Habana 1928 –
Montevideo 1933
Caracas 1954 La extradición. Convenios

Corte Penal Internacional: Tratado de Roma de


1998 .Creación, estructura, funciones, delitos que
conoce, competencia, Derecho sustantivo y
adjetivo de la Corte. El Tratado de Roma y la
ratificación por parte de Colombia. Acto legislativo
02/2001.

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UNIDAD 13

SISTEMAS ECONÓMICOS
INTERNACIONALES

Globalismo y globalización
La globalización
1. Teorías que las sustentan
Características y efectos
La soberanía con respecto a la Globalización
Perspectivas futuristas
GATT - CIC
Bloques económicos contemporáneos
Comunidad Económica Europea - convenios que
desarrollan la UE
Nafta
Comunidad andina de naciones - Pacto Andino
MERCOSUR
NOAL – Países no alienados

UNIDAD 14

CONFLICTOS VIGENTES DE
COLOMBIA

● Diferendo Colombo Venezolano


(INVESTIGACIÓN

● Conflicto Colombo Nicaragüense


(INVESTIGACIÓN)

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UNIDAD 15

OBJETO Y CONTENIDO DEL DERECHO


INTERNACIONAL PRIVADO

1. Delimitación del elemento extranjero


2. Relevancia del elemento extranjero
3. Relatividad del elemento extranjero
4. Carácter privado de la relación

UNIDAD 16

PROBLEMAS CONDICIONANTES DEL DERECHO


INTERNACIONAL PRIVADO ACTUAL

1. Factores políticos y económicos


1.1. Cooperación internacional
1.2. Fenómenos de integración
1.3. Interdependencia y globalización de la
economía

1. Factores sociológicos:
1.1. Condicionantes demográficos
1.2. Emergencia del individuo y de los grupos
1.3. Realidad multicultural: del D. I. Pr. Como canal
de comunicación entre las culturas.

UNIDAD 17

CONTENIDO DEL DERECHO

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INTERNACIONAL PRIVADO

1. Competencia judicial Internacional

2. Derecho aplicable

3. Reconocimientos de actos y decisiones

Derecho Inter.-regional
Autonomía del Derecho Inter.-regional
UNIDAD 18

FUENTES DEL DERECHO


INTERNACIONAL PRIVADO

Sustento teórico y práctico


UNIDAD 20

20.1. DERECHOS
HUMANOS

Declaraciones sobre los Derechos Humanos


1.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE


1776

1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e


independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales,
cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o
postergados; en esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los
medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de
la felicidad y la seguridad.

2. Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él;

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que los magistrados son sus administradores v sirvientes, en todo
momento responsables ante el pueblo.

3. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común, la


protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; de todos los
modos y formas de gobierno, el mejor es el capaz de producir el máximo
grado de felicidad y seguridad, y es el más eficazmente protegido contra
el peligro de la mala administración; y que cuando cualquier gobierno
sea considerado inadecuado, o contrario a estos propósitos, una
mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e
irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que más
satisfaga el bien común.

4. Que ningún hombre, o grupo de hombres, tienen derecho a


emolumentos exclusivos o privilegiados de la comunidad, sino en
consideración a servicios públicos, los cuales, al no ser hereditarios, se
contraponen a que los cargos de magistrado, legislador o juez, lo sean.

5. Que los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser


separados y distintos del judicial; que a los miembros de los dos
primeros les sea evitado el ejercicio de la opresión a base de hacerles
sentir las cargas del pueblo v de hacerles participar en ellas; para ello
debieran, en períodos fijados, ser reducidos a un estado civil, devueltos
a ese cuerpo del que originalmente fueron sacados; y que las vacantes
se cubran por medio de elecciones frecuentes, fijas y periódicas, en las
cuales, todos, o cualquier parte de los ex miembros, sean de vuelta
elegibles, o inelegibles, según dicten las leyes.

6. Que las elecciones de los miembros que servirán como


representantes del pueblo en asamblea, deben ser libres; que todos los
hombres que tengan suficiente evidencia de un permanente interés
común y vinculación con la comunidad, tengan derecho al sufragio, y no
se les puede imponer cargas fiscales a sus propiedades ni desposeerles
de esas propiedades, para destinarlas a uso público, sin su propio
consentimiento, o el de sus representantes así elegidos, ni estar
obligados por ninguna ley que ellos, de la misma manera, no hayan
aprobado en aras del bien común.

7. Que todo poder de suspender leyes, o la ejecutoria de las leyes, por


cualesquiera autoridad, sin consentimiento de los representantes del
pueblo, es injurioso para sus derechos, y no se debe ejercer.

8. Que en todo juicio capital o criminal, un hombre tiene derecho a exigir


la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los

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acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor, y a un juicio rápido
por un jurado imparcial de su vecindad, sin cuyo consentimiento
unánime, no puede ser declarado culpable; ni tampoco se le puede
obligar a presentar pruebas contra sí mismo; que ningún hombre sea
privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus
pares.

9. Que no se requieran fianzas excesivas, ni se impongan, ni se dicten


castigos crueles o anormales.

10. Que las ordenes judiciales, por medio de las cuales un funcionario o
agente puede allanar un sitio sospechoso sin prueba de hecho cometido,
o arrestar a cualquier persona o personas no mencionadas, o cuyo delito
no está especialmente descrito o probado, son opresivas y crueles, y no
deben ser extendidas.

11. Que en controversias sobre la propiedad, y en conflictos entre


hombre y hombre, es preferible el antiguo juicio con jurado a cualquier
otro, y debe considerarse sagrado.

12. Que la libertad de prensa es uno de grandes baluartes de la libertad,


y que jamás puede restringirla un gobierno despótico.

13. Que una milicia bien regulada, compuesta del cuerpo del pueblo
entrenado para las armas, es la defensa apropiada, natural y segura de
un estado libre; que en tiempos de paz, los ejércitos permanentes deben
evitarse por peligrosos para la libertad; y que en todos los casos, los
militares deben subordinarse estrictamente al poder civil, y ser
gobernados por el mismo.

14. Que el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme; y, en


consecuencia, no se debe nombrar o establecer ningún gobierno
separado o independiente del gobierno de Virginia, dentro de sus límites.

15. Que ningún gobierno libre, o las bendiciones de la libertad, pueden


ser conservados por ningún pueblo, sino con una firme adhesión a la
justicia, moderación, templanza, frugalidad y virtud, y con una frecuente
vuelta a los principios fundamentales.

16. Que la religión, o las obligaciones que tenemos con nuestro


CREADOR, y la manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la
razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y, por tanto, todos
los hombres tienen idéntico derecho al libre ejercicio de la religión, según

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los dictados de la conciencia; y que es deber mutuo de todos el practicar
la indulgencia, el amor y la caridad cristianas.

Convenios intencionales sobre los Derechos Humanos


Convenios regionales de Derechos Humanos - Europa - Pacto san
José
Mecanismos de protección de los Derechos Humanos: Internacionales y
nacionales
Derechos humanos y Derecho interno
Cortes Internacionales de derechos humanos
Europa – América, estados Árabes- Unión Africana
Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre los
Derechos Humanos

20.2. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Historia del Derecho Internacional Humanitario


Convenios de ginebra de 1949 sobre DIH – Protocolo de Ginebra de
1977
Derecho de la Guerra - Convenios de Ha Haya 1907
Jurisprudencia sobre el DIH de la Corte Constitucional
DIH y Derecho Interno colombiano

6 METODOLOGIA - EXTRATEGIAS
PEDAGOCIGAS

Se combinará la cátedra magistral con una más activa, constructiva y con permanente
participación de los estudiantes, basada en el estudio de los conceptos teóricos y su
aplicación a casos prácticos y concretos, utilizando la jurisprudencia, analizándola y
criticándola con sentido positivo, a fin de vincular al estudiante con la realidad. Se
realizarán talleres, trabajos y exposiciones, lecturas dirigidas y se procurará incentivar la
lectura, la investigación y la escritura. Las unidades de estudio de los Derechos Humanos
y del Derecho Internacional Público será dictada en la Sala de multimedia usando el
programa de Derecho humanos y derecho internacional humanitario en la pagina Web
creada por el docente del DIP.

6.1. EXPOSICIONES - INVESTIGACIONES

Los alumnos, en grupo, presentarán un trabajo de


investigación, deben hacer una exposición sobre el
tema asignado todos los integran de cada grupo,

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sobre los trabajos asignados, sobre los siguientes
temas:

ONU
OEA
UE
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES PACTO
ANDINO
MERCOSUR
CONFLICTO COLOMBO VENEZOLANO,
CONFLICTO COLOMBO NICAGÜENSE,
CIC/GATT

El trabajo deberá ser entregado anillado y


empastado y en disco de 3 ½” con el título del
tema, los nombre de los alumnos que integran el
grupo, para lo cual se aplicará la metodología
enseñada y los métodos de investigación vistos, se
le dará asesoría sobre bibliografía, metodología y
direcciones en Internet.

Además participaran en el enriquecimiento del


programa y la Red de D DHH, para lo cual se
realizarán foros, conferencias, exposiciones en os
procesos del programa.

Los temas de exposición será objeto de evaluación


tanto en las evaluaciones ordinarias como la
evaluación final.

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7 EVALUACION

Se realizará ajustándose al calendario diseñado por


la Facultad de Derecho. Periódicamente se
evaluarán las lecturas, los talleres, la presentación
de trabajos individualmente o colectivamente y las
exposiciones, la participación en clase, y el
contenido teórico y práctico de la materia.
8 BIBLIOGRAFÍA

GAVIRIA LIEVANO, Enrique, Tratado de Derecho


Internacional Público Editorial Temis
ORTIZ AHLF, Loretta, Derecho Internacional Público, Harle,
México

GARCIA DE CARVAJALINO, Yolanda, COMPENDIO DE


DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, Publicaciones
Uninorte Barranquilla

CAVALIER, Germán, RRGIMEN JURIDICO DE LOS


TRATADOS EN COLOMBIA, Temis

MONROY CABRA, Marco Gerardo, DERECHO DE LOS TRATADOS,

FERNÁNDEZ ROJAS, José Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto.


Curso de Derecho Internacional Privado.

GONZALEZ, Nazario, DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA, ALFA


OMEGA

CAMARGO, Pedro Pablo. Tratado de Derecho Internacional Público

MONROY CABRA, Gerardo. Tratado de Derecho Internacional Privado.

MONROY CABRA, Gerardo. Tratado de Derecho Internacional Público

MONROY CABRA, Gerardo. Derecho de los Tratados.

HERNÁNDEZ HOYOS, Diana. Derecho Internacional Humanitario.

CAMARGO, Pedro Pablo. Derecho Nacional Humanitario dos Tomos.

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VARELA Q. Luis A., FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL


PUBLICO

1. CAMARGO, Pedro Pablo, Derecho Internacional humanitario ,


Editorial Leyer

2. GONZALEZ, Nazario , Los Derecho humanos en la historia , , Edit.


Alfamega

3. VILLARRAGA SARMIENTO, Alvaro (compilador )


Derecho Internacional humanitario aplicado
Los Casos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Yugoeslavia, Ruanda
Edición Tercer Mundo

4. Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949


Publicación comité Internacional de la Cruz Roja

5. Derecho Internacional relativo a la conducción de hostilidades


Compilación de convenios de la Haya y de algunos
Otros instrumentos jurídicos
Publicación Comité Internacional del a Cruz Roja

6. VILLANUEVA MESA, Javier Antonio y


ZULETA CANO, José Abad
Jurisdicción Penal Internacional
Estudio Integral del procedimiento ante la Corte Penal Internacional
Librería Jurídica Sánchez R., Ltda..

7. DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y


DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO,
Publicaciones Unilibre Facultad de Filosofía
Cátedra Gerardo Molina 1991

8. Comisión andina de Juristas


Seccional Colombia
Concordancias y discordancias
Derecho Internacional derecho colombiano
Y Derechos Humanos
Grupo de Estudios Carlos Valencia García
CORDOBA Z ., Francisco , La Carta de los Derechos y la
Jurisprudencia de
La Corte interamericana , Edit Temis

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9. Antonio Remiro, BROTÓNS y Rosa M RIQUELIME CORTADO y
otros
Derecho Internacional McGraw-Hill 1997
Verdross, Afred, Derecho Internacional Público Editorial jurídica Aguilar,
sexta edición 1982,Madrid, España

9 LOGROS

9.1. El discente deberá comprender la utilidad de las


instituciones propias del Derecho Internacional Público, de
los Derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. Su paso en la historia, la cual nos genera la
razón de ser de muchas de las instituciones de estudio.

9.2. El estudiante debe ser capaz de identificar, interpretar


y argumentar las Fuentes del Derecho Intencional Público,
analizar e interpretar los contenidos normativos de los
tratados, de la Costumbre Internacional armonizarlas y
compararla con el derecho interno de las Naciones.

9.3. El discente tendrá la actitud de interpretar y argumentar


sobre los temas relacionados con el DIP, sobre sus sujetos,
sus derechos y obligaciones, los Principios Generales del
Derecho Internacional Público. La represtación de los
Estados, los cuerpos diplomáticos y consulares, sus
obligaciones y funciones, los privilegios, inmunidad e
inviolabilidad de sus agentes.

9.4. Debe conocer interpretar o argumentar los medios de


solución de conflictos y podrá plantear propuestas o
hipótesis alternativas de solución que mas convengan en
estudios de situaciones simuladas o reales. o propuestas
relacionadas con la competencia propositiva en situaciones
contenciosas propias del DIP.

9.5. Debe conocer, analizar, argumentar o interpretar en el


marco del DIP relacionado con el Derecho del Mar, del
Derecho sobre el Espacio Aéreo y el Espacio Extraterrestre
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los derechos de los Estados, bajo el estudio de situaciones
hipotéticas o reales.

9.6. Debe conocer, interpretar y argumentar sobre el


derecho de asilo, el derecho de la extradición, las
instituciones propias del Derecho Penal Internacional como
la Corte Internacional de Justicia.

9.7. Debe conocer la historia de los derechos humanos, las


declaraciones internacionales sobre los Derechos Humanos,
los derechos humanos de 1ª 2ª y 3ª generación, los
mecanismos internacionales y nacionales de protección, el
discente debe ser capaz de argumentar hipótesis o caso
reales en defensa de los Derechos Humanos.

9.8.El estudiante debe conocer interpreta y argumentar las


normas relacionadas con el Derecho Internacional
Humanitario, el Derecho de la guerra, los derechos de los
combatientes, de los náufragos, de la población civil, de los
prisioneros de guerra, de la protección de las obras de arte y
monumentos, las armas prohibidas en los conflictos
armados , Convenciones de la Haya de 1907 ,
Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionares de 1977, las regulaciones del Derecho Interno
que armonizan con estos Tratados.

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