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El Libro III es aquel que regula la sucesión por causa de muerte, y regula
también las donaciones entre vivos.
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testamentarias y hereditarias de manera ilimitada y a prorrata de su cuota
hereditaria. Esto según lo establecido en los artículos 1097 y 1354 del
Código Civil.
Estos artículos nos dicen que los herederos no suceden al causante solo
en los derechos o activos, sino que también se hace cargo de los pasivos
u obligaciones siempre que sean transmisibles, por tanto, no siempre
recibir una herencia puede ser beneficioso.
Son las deudas hereditarias que tenía el causante en vida y las deudas
testamentarias que son aquellas que emanan del testamento. Ejemplo:
en el testamento puede quedar establecido por ejemplo que Juan le pague
una pensión a Pedro (puede imponérsele una carga a uno de los herederos
y esa sería una carga testamentaría).
Algunos artículos que se refieren a este principio son los artículos 2316,
1492, 2190, 2352, 1684, 2487 y 1377, todos del Código Civil.
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hay dos sistemas para poder regular esta doble situación cuando se debe
aplicar la misma legislación:
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La igualdad en valores hace referencia a que todos los asignatarios que
tienen un mismo parentesco con el causante reciben la misma cuota
hereditaria, esto ocurre tanto en el activo como en el pasivo (tanto en los
derechos como en las obligaciones).
La igualdad en especies no tiene que ver con las cuotas que reciben sino
que se aplica esta igualdad en un momento posterior, que es el momento
en que la cuota es pagada al heredero con ciertos bienes. Se refiere esta
igualdad en especies a que cada asignatario tiene que recibir bienes
idénticos o al menos similares en el pago de sus cuotas. Solo en el caso
en que el bien no admita división o que esta no sea posible la ley autoriza
saltarse esta igualdad (no puede el causante valorizar el bien
anticipadamente).
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SISTEMA SUCESORIO EN CHILE:
Para determinar cuál va a ser nuestro sistema sucesorio, el legislador tiene que
tener presente o tomar la decisión de si desea privilegiar la voluntad individual
del causante, o si en cambio, privilegia el interés de su familia. Si se privilegia
el interés del causante tendría que reconocerle plena libertad de la disposición
de sus bienes, es decir sin límites a la plena libertad de disposición.
Lo nombra el art. 588 en el Libro II, pero se regula en el Libro III del Código
Civil.
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Características:
LAS ASIGNACIONES:
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Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título
singular se llaman legados.
A su vez las asignaciones testamentarias, o sea las que hace el testador, pueden
ser a título singular o a título universal.
Las asignaciones que hace la ley (o sea las que suple la ley a falta de voluntad
del causante, porque no existe testamento) son siempre a título universal. Por
ejemplo el art. 998, este artículo es uno de los artículos del Código que nos habla
de las ordenes sucesorios en caso de sucesión intestada, este artículo contiene
el primer orden sucesorio, asignación hecha por la ley.
Para la sucesión por causa de muerte hay dos efectos que se generan con la
muerte de una persona:
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muerte de la persona vamos a saber quiénes son capaces y dignos de
suceder al causante (vamos a saber quiénes son hábiles para suceder al
causante); desde ese momento sabemos también cuáles son los derechos
que se van a suceder; por otra parte desde ese momento también se mide
la validez de las disposiciones testamentarias; si hay testamento, también
en ese momento (el momento de la apertura) se retrotrae la aceptación o
la repudiación del heredero según el art. 1239, y también es importante,
porque desde ese momento los pactos sobre sucesión dejan de tener objeto
ilícito.
Lo establece el art. 955 inc. 1º, señalando que el lugar donde se abre la
sucesión es el último domicilio del causante, por lo general coincide con el
lugar con que muere el causante.
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supone que el juez del último domicilio del causante va a estar en mejores
condiciones para resolver todas aquellas acciones a que pudieran dar a
lugar).
Se regla por la ley del domicilio en que se abre, o por la ley del último
domicilio del causante, y además por las leyes vigentes al momento de la
apertura.
Excepciones:
Art. 15 C.C.: A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos
civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante, su residencia o
domicilio en país extranjero.
1º En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar
ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile;
2º En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia;
pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.
Art. 16 C.C.: Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes
chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas
en los contratos otorgados válidamente en país extraño.
Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse
en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.
Aceptación y Repudiación:
Solo se puede aceptar o repudiar desde la delación (art. 1226 inc. 1º y 2º del
Código Civil). En caso de que la asignación sea condicional bajo condición
suspensiva sólo puede aceptarse una vez cumplida la condición, pero no hay
problema en repudiarla antes de cumplirse la condición, pero siempre después
de la muerte del causante.
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Los asignatarios son libres de aceptar o repudiar, según lo establecido en el art.
1225 inc. 1º del Código Civil.
La aceptación y repudiación tienen que ser puras y simples. Art. 1227 C.C
Aceptación:
Características:
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Capacidad para Aceptar:
Repudiación:
El art. 1238 del Código Civil establece una acción especial para proteger a los
acreedores del que repudia, se refiere al acreedor personal del que repudia, en
este caso se hace referencia al acreedor que es perjudicado, pudiendo este
aceptar la parte de la herencia necesaria para cubrir sus créditos, y en el
sobrante va a subsistir la repudiación, todo con autorización del juez. El
problema que surge es que, ya que en el fondo al parecer una subrogación ésta
no la es porque ya se ha repudiado la herencia, y se ha entendido por la doctrina
que esta es más parecida a una acción Pauliana o revocatoria, aunque una parte
señala que es una acción subrogatoria, pero en la práctica se señala que hay
una secuencia de las dos. Art. 1238 C.C.
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Tanto la aceptación y repudiación pueden anularse por los vicios de la voluntad:
fuerza, dolo y lesión, y también por la ausencia de las formalidades habilitantes
del artículo 1234.
En esta situación en que hay una condición suspensiva pero que tiene
ciertas características, no obstante estar pendiente la condición el
asignatario va a adquirir la asignación, o sea la delación en este caso se
va a producir al momento de la muerte siempre y cuando cumpla dos
requisitos:
Que otorgue una caución, y
Que el testador no haya dispuesto que mientras esté pendiente la
condición la cosa pertenezca a otro.
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DERECHO REAL DE HERENCIA:
CARACTERÍSTICAS:
1) Es un derecho real, por tanto, se tiene sobre una cosa sin respecto a
determinada persona, y como es un derecho real de él emanan acciones
reales (acción de petición de herencia), como es real es oponible erga omnes.
2) Recae sobre una universalidad jurídica no sobre una cosa singular, y esta
universalidad jurídica es el patrimonio transmisible del causante, al que
también se le llama herencia.
El derecho real de herencia se puede transferir debiendo aplicar según la
doctrina y la jurisprudencia las normas del régimen de los bienes muebles.
Como el legislador no señalo el tipo de régimen se suple la norma con el
régimen de los bienes muebles.
3) Es un derecho de vida efímero, está destinado a tener una corta vida, porque
se produce una secuencia de sucesos que hace que sean de corta duración.
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A consecuencia de ello surge la comunidad hereditaria, esta comunidad
hereditaria está formada por todos los herederos del causante y todos ellos
son titulares del derecho real, pero esta comunidad hereditaria surge para
dar continuidad al patrimonio del causante y por eso esta comunidad va a
terminar con la partición.
4) Por regla general, se adquiere por sucesión por causa de muerte. Esto
significa que se adquiere este derecho real por el solo ministerio de la ley, la
adquisición se produce ipso iure (se adquiere de pleno derecho), por lo tanto,
se entiende que con la aceptación de la herencia el heredero expresa su
intención de permanecer heredero, o sea consolida la adquisición que se
produce por el solo ministerio de la ley, y por lo mismo los efectos de la
aceptación se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión.
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La posesión que se genera por causa de la muerte es distinta a la señalada en
el art. 700, pues es una posesión legal pero que tiene la particularidad de existir
aun cuando el heredero no tenga el corpus, porque puede ser que no tenga la
tenencia del bien o bien que ignore que se difirió la herencia o bien que carezca
del animus de señor y dueño.
Art. 700 C.C -Art. 722 C.C
(La repudiación también opera con efecto retroactivo, se entiende que ocurre
desde el momento de la muerte).
Existe también una posesión material o real y esta posesión material o real es
la que se adecúa a la definición del art. 700 del C.C.
A diferencia de la posesión legal esta posesión real o material puede adquirirla
tanto el verdadero heredero como el falso heredero. La posesión legal que surge
por el solo ministerio de la ley solamente la tiene el verdadero heredero (al que
por ley le corresponde ser heredero).
Si es que no coincide la posesión legal con el material se puede dar lugar a la
adquisición del derecho real de herencia por prescripción, entonces por
prescripción del derecho real de herencia lo adquiere el falso heredero que posee
la herencia por un lapso de tiempo. El plazo está determinado por el art. 512
inc. 2º del Código Civil (10 años). Este plazo disminuye y se rebaja a 5 años
cuando el falso heredero tuvo la posesión efectiva de la herencia, porque se
entiende que tuvo un justo título para poseer, y estos 5 años se cuentan de la
inscripción de la posesión efectiva (art. 1269 y 704).
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Sirve para mantener la historia de la propiedad raíz, se inscribe ya sea
la sentencia o el acto administrativo.
Tiene importancia para contar con los plazos de prescripción de las
acciones.
Tiene interés para el Fisco, porque con la sola posesión efectiva se debe
pagar el impuesto a la herencia.
De acuerdo al art. 1576 le da validez al pago.
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Por lo tanto, si se vende un inmueble sin hacer las inscripciones, el resto de los
herederos pueden accionar contra el tercero para que les restituya el inmueble.
El objeto que tienen las inscripciones son de mantener la historia del bien y la
publicidad.
Si solo se tiene inscrita la posesión efectiva se puede transferir el derecho real
de herencia, pudiendo transferirla a través de la tradición del derecho real de
herencia.
2) POR PRESCRIPCIÓN
3) POR TRADICIÓN
La doctrina señala que es la transferencia que hace el heredero una vez fallecido
al cesionario, ya sea de la totalidad de la herencia o de una cuota de ella. Aquí
se transfiere por un acto entre vivos, todo el derecho real de herencia o una
cuota de él y el tercero al que se le transfiere va a ocupar ese lugar en la
comunidad hereditaria. Aquí tenemos un cedente que es el heredero que cede a
un tercero que es el cesionario, quien pasa a ocupar el lugar del heredero.
1) Para que pueda realizarse esta cesión tiene que haber muerto el causante,
porque cualquier disposición del derecho real de herencia antes que
fallezca el causante adolece de nulidad por objeto de ilícito.
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alguna. Por lo tanto, el heredero no transfiere ningún dominio sobre los
dominios de la herencia, solo los derechos reales de herencia.
Como recae sobre una universalidad jurídica tenemos que saber cuál es el
estatuto jurídico o norma que le aplicamos a esta cesión, y el legislador
no se pronuncia respecto a esto. Por tanto, se discute. Algunos en la doctrina
señalan que habría que ver cuáles son los bienes que componen la herencia y si
hay inmuebles tendríamos que hacer la tradición por inscripción, si hay bienes
muebles e inmuebles se señala que deberíamos aplicar el estatuto de los bienes
muebles por ser la regla general. Otra parte de la doctrina dice que como es una
universalidad jurídica es distinta de los bienes que la componen, por tanto,
tenemos que aplicar el estatuto jurídico de los bienes muebles para todos los
bienes.
Para poder ceder el derecho real de herencia no es necesario haber realizado las
inscripciones del art. 688 del Código Civil, porque con esta no se dispone de
bienes hereditarios.
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Para el caso de los legados esta cesión se aplican las mismas normas del art.
1910, con ciertas particularidades, si se trata de un legado en especie o cuerpo
cierto esta cesión se hace absurda porque lo que se está transfiriendo es el bien
sobre el que recae el legado, si es que el legado recae sobre un género lo que
se transfiere es el derecho sobre el género, el derecho a exigir a los herederos
la especie indeterminada de un género determinado.
Es necesario para heredar que los herederos sean aptos y capaces para suceder,
por tanto hay ciertas aptitudes y méritos para suceder.
Cuando hablamos de las aptitudes para suceder hablamos de la capacidad para
suceder. La capacidad es la aptitud del asignatario para suceder y constituye la
regla general. Establecido en el art. 961 del Código Civil.
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Las incapacidades se establecen en base a dos elementos:
Art. 77 C.C.
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El derecho de transmisión es la facultad que tiene el heredero que acepta una
herencia de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante
fallecido sin haber aceptado o repudiado.
El art. 965 que hace referencia al confesor del causante. Esto no opera eso sí, si
se trata de un heredero natural y tampoco se comprende a la Iglesia Parroquial.
INDIGNIDADES:
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5) La incapacidad pasa contra terceros respecto a la cesión de derechos, porque
no pueden adquirir más derechos que el incapaz.
6) La indignidad se extingue por dos causas: por el perdón del ofendido y por
la prescripción. En algunos casos el causante puede perdonar las ofensas
de que ha sido víctima y el indigno va a quedar rehabilitado (solo el testador
puede perdonar no los herederos). Art. 973 C.C.
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Se justifica claramente que los derechos hereditarios (los que el causante
tenía en vida) no puedan excusarse de pagar sus deudas excepcionándose
con la indignidad del heredero, ya que mientras la indignidad no se declare,
el heredero tiene esta calidad que le habilita para cobrar las deudas
hereditarias y poner a los deudores en la necesidad de pagarlas.
No se justifica, sin embargo, que los deudores no puedan oponer al
demandante la excepción de incapacidad, puesto que ella opera de pleno
derecho y no se requiere de una declaración judicial. El incapaz por tanto, que
cobra una cuota hereditaria o testamentaria, en aplicación de este artículo,
obtendría el pago a pesar de que no inviste las calidades de heredero o
legatario. Esta inconsecuencia podría obviarse mediante una reconvención
contra el incapaz que reclama el pago de la deuda.
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EL DERECHO DE TRANSMISIÓN:
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CLASES DE SUCESIÓN:
Puede ser que la sucesión sea mixta, o sea en parte testada y en parte
intestada, y esto ocurre cuando el testador al hacer testamento omite algo (o
sea no dice todo).
Los artículos que regulan esta materia son: Art. 952 C.C Art. 996 C.C
1) SUCESIÓN INTESTADA:
El art. 952 del C.C. señala cuáles son las maneras en las que se puede
suceder.
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Para la distribución de los bienes la ley no considera ni el sexo ni la edad ni
el origen de los bienes.
Art. 981 C.C.: La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la
sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas.
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3) En los casos en que no tienen efectos las disposiciones del
testamento: Aquí estamos en la situación que el testador hizo un
testamento conforme a la ley, pero sus disposiciones no llegan a tener efecto,
esta situación se va a dar por ejemplo:
Cuando la asignación es condicional, y no se cumple si es condición
suspensiva o se cumplió la resolutoria, otro ejemplo en que el asignatario
designado repudia la asignación o se hace indigno de recibir la asignación
o bien es incapaz.
Se otorga un testamento privilegiado y este testamento caduca por alguna
de las causas que señala la ley.
Ordenes Sucesorios:
Hasta la Ley Nº 19.585 (ley que otorga la igualdad de los hijos) existían dos
órdenes de sucesión distintos: hijos legitimo e hijos ilegitimo; pero eliminando
estas diferencias por esta Ley subsiste una sola clase de sucesión intestada.
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Pero después la norma agrega, en ningún caso la porción que le
corresponde al cónyuge bajara de la cuarta parte, en el caso de
haber varios hijos.
El art. 994 inc. 1º del Código Civil establece una causa de exclusión
del cónyuge de la herencia.
Los derechos del adoptado son los mismos que los de hijo y también
con la ley de acuerdo de unión civil el conviviente civil tiene los
mismos derechos hereditarios del cónyuge.
El art. 994 inc. 2º señala que este restablecimiento de derechos tiene que
estar subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento al hijo, y esto
es irrevocable.
EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN:
Que se suceda por derecho personal significa que se haga a nombre propio,
directamente, por el lugar o por la situación que ocupa realmente dentro de la
familia del difunto.
Suceder por representación significa suceder en lugar de otra persona, ocupando
su sitio, sustituyéndola por la autorización de la ley.
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La representación está definida en el art. 984 inc. 1º del Código Civil:
Esta definición confunde el término lugar con grado. En la parte final, nos señala
que va a tener lugar la representación si el padre o madre no puede o no quiere
suceder, por tanto se puede representar a una persona viva.
Condiciones o requisitos que deben darse para que opere este derecho:
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d) El representado debe ser pariente del causante en los grados que señala
la ley, es decir solo pueden ser representadas las personas que la ley
señala.Art. 986 C.C
Este artículo señala, por lo tanto, la descendencia del difunto y la
descendencia de los hermanos del difunto: primero orden (hijos) y tercer
orden (los hermanos).
e) Que el representante sea digno y capaz de suceder al causante. Esto
significa que el representante, supongamos un nieto del causante tiene
que ser digno y capaz de suceder a su abuelo y no a su padre, porque
hereda directamente de él, tomando el lugar de su padre.
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En el derecho de representación el representado puede estar vivo o
puede estar muerto, y si está muerto tiene que haber fallecido antes
que el causante.
2) SUCESIÓN TESTADA:
a) Concepto de Testamento:
“Esta es la transmisión que hace el causante de sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles a las personas que designa
en su testamento”.
El testamento es un documento en el que el causante dejo su voluntad,
debiendo el legislador no suponer la voluntad del causante.
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permanentes a favor de terceros, por ejemplo el reconocimiento de
un hijo o el reconocimiento de una deuda.
Otras sí se pueden revocar, como por ejemplo el nombramiento de un
tutor, de un partidor o una cláusula de desheredamiento.
Esta irrevocabilidad es de tal importancia que se mantiene a pesar de
que el mismo testador diga otra cosa. Art. 1001 C.C
Testamento Solemne:
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Testamento Solemne Otorgado en Chile:
Todo testamento solemne, cualquiera que sea la forma que revista, debe cumplir
con dos solemnidades generales:
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autorizaciones que firmen en documentos privados, hoy no llevan
protocolos.
El testamento abierto puede ser otorgado en protocolo o en hoja
suelta. El Juez no lleva protocolos para insertar los testamentos. Ante
el Notario, Somarriva cree que puede ser otorgado tanto en protocolo
como en hoja suelta. Cuando se otorga en el protocolo mismo es
instrumento público en cuanto a testamento, pero también lo es en
cuanto a escritura pública. El testamento en tal caso, no será sino una
escritura pública, ya que cumple con todos los requisitos de la misma.
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protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro
de un notario, a pedido de quien lo solicita.
Si interviene el funcionario, debe ser él quien lo lea. En caso de ser ante cinco
testigos, es nulo el testamento otorgado sin indicar quién debe leerlo.
Se discutió si debía dejarse constancia del trámite de la lectura. Quienes
estimaban que era necesario, decían que se trataba de un acto solemne que
debía bastarse así mismo. La doctrina contraria (acertada según Somarriva),
señala que son dos cosas distintas la solemnidad y la prueba de la
solemnidad. Además se agrega un argumento de texto, pues el art. 1019
establece que si se exige en el testamento del ciego, que deba dejarse
constancia, es porque por regla general es la inversa.
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2. Firma del testamento: Art. 1018 C.C
Es distinta por tanto, la situación del testador y de los testigos.
Por regla general, una persona puede otorgar a su elección testamento
abierto o cerrado. Esta libertad, tiene algunas limitaciones, ya que existen
ciertas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto, y otras
que no pueden hacerlo, es decir, que deben otorgar testamento cerrado.
1. El art. 1022 señala que el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar
testamento cerrado.
2. Lo estipulado en el artículo 1019:
Art. 1019 C.C.: El ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a
entender claramente, aunque no por escrito, sólo podrán testar
nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal.
En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta dos veces: la
primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos
elegido al efecto por el testador.
Tratándose del sordo o del sordomudo, la primera y la segunda lectura
deberán efectuarse, además, ante un perito o especialista en lengua de
señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al otorgante el
contenido de la misma.
Deberá hacerse mención especial de estas solemnidades en el testamento.
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del testador en la carátula es esencial. Art. 1023 C.C El Otorgamiento
Debe Ser Ininterrumpido
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a) Testamento Solemne Otorgado en el Extranjero:
Testamento Otorgado en el Extranjero en Conformidad a la Ley
Extranjera: Art. 1027 C.C.
Requisitos:
1. Debe otorgarse por escrito. Si el testamento verbal otorgado e Chile es
peligroso, mucho más es el otorgado en el extranjero.
2. Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la
ley extranjera (sería aparentemente uno de los casos en que deba
probarse el derecho, por ser extranjero).
3. Debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo en la forma
ordinaria (art. 17 del C.C.).
El artículo 1027 aplica el principio del locus regit actum. Contiene sin
embargo, una excepción: el testamento en todo caso debe ser escrito, no
reconociendo el verbal, cualquiera sea su eficacia en el extranjero.
Requisitos:
1. El testador debe ser chileno o extranjero domiciliado en Chile;
2. Los testigos que intervienen en este testamento deberán ser chilenos
o extranjeros domiciliados en la cuidad en que se otorgue el instrumento;
3. Debe ser otorgado ante un cónsul o represente diplomático chileno, y
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4. En lo demás se observarán las reglas del testamento solemne otorgado
en Chile. Puede ser abierto o cerrado, debiendo respetarse las normas del
caso.
El testamento que no haya sido ante un Jefe de Legación, llevará el visto
bueno por ese jefe.
El testamento en estudio, debe ser ejecutado en nuestro país. Por ello,
deberá remitirse una copia del testamento abierto o una copia de la
carátula del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuál remitirá
una copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que lo
haga incorporar en los protocolos de un notario del mismo domicilio.
En cuanto a la apertura del cerrado, será difícil la comparecencia del
funcionario y de los testigos. La falta de funcionarios es suplida por el
notario que el juez designe.
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La nulidad en las declaraciones del testamento no anula éste si no
hay duda sobre la identidad de las personas que intervienen en él.
Existe una sanción por la omisión de la indicación del lugar de
otorgamiento del testamento, tanto en el abierto como en la
carátula del cerrado, el Código Civil exige que se indique el lugar
del otorgamiento.
También existe una sanción por la omisión de la indicación de la
hora del otorgamiento del testamento. Somarriva considera que la
nulidad no es aplicable y que sólo se puede perseguir la
responsabilidad del notario.
Respecto a la habilidad putativa del funcionario, la Corte Suprema
ha fallado en ambos sentidos. Somarriva argumenta que no se
comunica el vicio, en virtud del error común, facit ius.
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Apertura, Publicación y Protocolización de un testamento Privilegiado:
El Testamento Verbal:
Es el otorgado por una persona, en caso de peligro inminente para su
vida, ante tres testigos y haciendo de viva voz sus declaraciones y
disposiciones testamentarias. Art. 1033 C.C- Art. 1034 C.C- Art. 1035
C.C.
Requisitos
a) Peligro inminente de la vida del testador;
b) Debe haber sido imposible otorgar un testamento solemne;
c) Concurrencia de tres testigos, y
d) El testador debe hacer sus declaraciones y disposiciones a viva voz.
El testamento solemne sólo puede ser dejado sin efecto por su revocación.
En los privilegiados, además de la revocación existe otra causal de
terminación de testamento: la caducidad.
1. Si transcurren 30 días de haberse otorgado el testamento, sin que
fallezca el testador.
2. Si no se pone por escrito el testamento dentro del plazo legal.
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c) Protocolización del decreto que señala lo anterior.
Existen fallos contradictorios respecto a si dentro del plazo de 30
días deben efectuarse las tres etapas o solo alguna de ellas.
El Testamento Militar:
Es aquel que se otorga en tiempo de guerra por los militares y demás individuos
empleados en un cuerpo de tropa de la República y voluntarios, rehenes y
prisioneros que pertenecen a dicho cuerpo.
El art. Art. 1044 establece que caduca si pasan 90 días desde que cesaron las
circunstancias que habilitan para testar militarmente sin haber fallecido el
testador.
1) Testamento militar cerrado: escoger testar cerradamente. Se remite al
solemne, modificándose el funcionario (ya nombrados para todo militar), la
carátula será visada y rubricada por el jefe superior de la expedición, o el
comandante de la plaza y la carátula será enviada al Ministerio de Defensa
Nacional. También requiere de tres testigos, pese a que la ley no lo dice
expresamente.
Igualmente caduca si pasan 90 días desde que cesaron las circunstancias que
habilitan para testar militarmente sin haber fallecido el testador.
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El Testamento Marítimo:
Es aquel que se otorga en alta mar en un buque de guerra chileno o en
un buque mercante que navega bajo bandera chilena.
Puede tener mayor aplicación práctica que el militar, porque permite
aplicarlo en tiempo de paz.
En buques de guerra, pueden acogerse a este testamento, cualquier
persona que se encuentre a bordo y no sólo la tripulación. En igual
sentido, respecto de las naves mercantes.
Clasificación:
1. Testamentos otorgados en nave de guerra:
a) Testamento marítimo abierto (ante su comandante o su segundo
en presencia de tres testigos; el testamento se guardará entre los
papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su
otorgamiento en su diario. Se debe entregar a autoridad chilena en
el primer puerto a que llegue la nave). La sanción que opera es la
caducidad del art. 1052.
b) Testamento marítimo cerrado (aplicación de las normas del
cerrado, salvo el funcionario, que será el comandante de la nave o
su segundo).
c) Testamento verbal.
2. Testamentos en naves mercantes: sólo abiertos.
Estos requisitos de validez son tanto externos (los que se refieren a las
solemnidades del testamento), como internos (que son aquellos que se refieren
a la capacidad para testar y la voluntad exenta de vicios).
Requisitos Internos:
1. Capacidad para testar: la regla general es que todos son capaces salvo las
excepciones del art. 1005.
Esta capacidad para testar tiene que existir en el momento en que el testador
otorga el testamento, lo que se desprende del art. 1006, lo que significa que
puede que un testador sea inhábil al momento de testar y que antes de morir
desaparezca la inhabilidad pero ese testamento sigue siendo nulo, puede ser
también que sea hábil al momento de testar y después pierda el requisito de
capacidad, ese testamento sigue siendo válido. La capacidad siempre se mide
al momento en que se otorga el testamento no cuando fallece. Art. 1006
C.C
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Respecto del Error: Art. 1452 C.C -Art. 1453 C.C- Art. 1454 C.C- Art. 1455
C.C En relación al error está reglamentado a propósito de las asignaciones
testamentarias en los art. 1057 y 1058:
Respecto de la Fuerza: Art. 1456 C.C- Art. 1457 C.C En materia del
testamento la fuerza se regula en el art. 1007: Art. 1007 C.C.: El testamento
en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus
partes.
Respecto al Dolo: Art. 44 C.C.- Art. 1458 C.C- Art. 1459 C.C. Con respecto
al dolo no se regula expresamente respecto al testamento pero la doctrina
estima que sería aplicable también.
Requisitos Externos:
Este artículo señala una preeminencia de la voluntad real del testador, más que
a lo literal de las palabras, se aleja entonces del criterio de interpretación de la
ley, porque la ley atiende más a lo literal.
Las normas de interpretación que contiene el Código están en los artículos 1060,
1062, 1064, 1065, 1066, 1067 y 1068:
Si hay una asignación que diga por ejemplo “sí que sea legatario Paolo” esta
asignación no es suficiente, por tanto no sería válida, tiene que haber otra
precisión además de eso, tiene que ser más preciso en cuanto al asignatario y
al objeto que se le asigna, de otra manera no se le puede aplicar el testamento.
Art. 953 C.C.: Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley,
o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.
Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa
de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a quien se
hace la asignación.
Al hablar de las asignaciones testamentarias hablamos de las disposiciones
testamentarias, y habrá una disposición testamentaria cada vez que el testador
designe todo o parte de su patrimonio transmisible a algún asignatario, sea
heredero o legatario.
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Las asignaciones que se hacen en el testamento tienen que cumplir con ciertos
requisitos: objetivos y subjetivos.
Los requisitos subjetivos son los que tiene que cumplir el asignatario,
debiendo ser este digno y capaz de suceder y tiene que estar determinado, a
esto se refiere el art. 1056 en su inc. 1º.
Art. 963 C.C.: Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios,
o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.
Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva
corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y
obtenida ésta, valdrá la asignación.
La persona a la que se deja debe ser una persona determinada o una persona
susceptible de determinarse. El art. 1056 establece algunas formas de
determinar al asignatario:
Art. 1056 C.C.: Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta
y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por
indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación se tendrá por
no escrita.
Valdrán con todo las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque
no sean para determinadas personas
Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia, sin
designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia que el Presidente de la
República designe, prefiriendo alguno de los de la comuna o provincia del
testador.
Lo que se deje al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión,
se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la
disposición del inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del
testador.
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También se refiere a esto el art. 1064:
Con respecto a los requisitos objetivos de acuerdo al art. 1066 inc. 1º, las
asignaciones deben ser determinadas o determinables, es decir se tiene que
saber a cuánto haciende, cuánto es el monto de la asignación, es distinta la
determinación de una herencia a la determinación de un legado, porque la
concreción de la cuota del heredero se produce después del testamento, en
cambio en el caso del legado ya sea de especie o de género la determinación
tiene que ser hecha al momento en que el testador hace el legado.
Tipos de Asignaciones:
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Hay ciertas condiciones que la ley entiende que son ineficaces y estas son
las que consisten en:
En no contraer matrimonio: Art. 1074 C.C.
Hay algunas condiciones a las que sí le otorga validez, tales como los
artículos 1076 y 1077.
En las asignaciones bajo condición suspensiva la incertidumbre de hecho
que constituye la condición, hace incierto la adquisición del derecho
subordinado a ella, mientras no ocurra la condición el asignatario no
adquiere el derecho.
Las asignaciones a plazo son aquellas limitadas por plazos o días del que
depende el goce actual o la extinción de un derecho.
Se debe recordar que el plazo es un hecho futuro y cierto del que depende el
ejercicio o la extinción de un derecho.
La muerte es un plazo futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción
de un derecho y el cumpleaños es una condición determinada:
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Es incierto, pero determinado, si puede llegar o no, pero suponiendo que haya
de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla veinticinco
años (aquí señala una condición en el momento que establece la incertidumbre).
Art. 1087 C.C.: La asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye
un usufructo a favor del asignatario.
La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible por causa de muerte,
y termina, como el usufructo, por la llegada del día, y por la muerte del
pensionario.
Si es a favor de una corporación o fundación, no podrá durar más de treinta
años.
Si es hasta día cierto sea determinado o no constituye un usufructo a favor del
asignatario.
Art. 1088 C.C.: La asignación hasta día incierto pero determinado, unido a la
existencia del asignatario, constituye usufructo; salvo que consista en
prestaciones periódicas.
Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se
entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona,
llegaría para ella el día.
Respecto a las asignaciones sujetas a modo es la que está afecta a una carga,
a un modo, un gravamen u obligación, impuesto al favorecido con ella, o sea
una carga que se le impone al favorecido con la asignación.
Art. 1089 C.C.: Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con
la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o
sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición
suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa
asignada.
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La diferencia con la condición es que el modo no es un requisito para adquirir la
asignación, esta se adquiere de inmediato por el asignatario, el modo no la
suspende, y la asignación sujeta a modo no queda sin efecto o no se resuelve
por la inejecución del modo si en el testamento no se ha expresado que así
ocurra.
Art. 1090 C.C.: En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que
impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la
expresa.
Los que pueden pedir la resolución son todos los que tengan interés en ella,
cualquiera de los otros herederos por ejemplo. Y en el caso de que se resuelva
el asignatario tendrá que restituir la cosa asignada y los frutos y si el testador
no establece a quien correspondería entregárselo esta asignación acrecerá la
herencia.
Art. 1096 C.C.: Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria,
se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo una suma
proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la
herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.
El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que
pudiera resultarle de la disposición precedente.
Art. 1291 C.C.: Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, dará
conocimiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas testamentarias,
al ministerio público; a quien asimismo denunciará la negligencia de los
herederos o legatarios obligados a ellos, o del curador de la herencia yacente,
en su caso.
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El modo debe cumplirse por regla general tal como el testador ha querido, si el
modo es física o moralmente imposible de cumplir no valdrá la asignación
testamentaria:
El art. 1093 también nos habla del caso de que el modo se haga imposible de
cumplir sin hecho o culpa del asignatario por la forma en que está establecido
por el testador.
El art. 1094 y 1095, nos da otras reglas respecto a estas obligaciones modales:
Art. 1095 C.C.: Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el
testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es
transmisible a los herederos del asignatario.
Las asignaciones a titulo universal son las llamadas herencias y los asignatarios
son los herederos.
Las asignaciones a titulo singular son los legados y los asignatarios son los
legatarios.
Art. 1097 C.C.: Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras
que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son
herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus
derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a
las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento
mismo, y que no se imponen a determinadas personas.
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Asignaciones Forzosas:
Estas son una expresión de la reflexión “límites para poder testar”. Estas
asignaciones limitan la libertad del testador, es por ello que solo tienen
importancia en la sucesión testada.
Estas asignaciones están definidas y clasificadas en el art. 1167:
Art. 1167 C.C.: Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a
hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
2. Las legítimas;
3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes
y del cónyuge.
Existía una cuarta asignación forzosa que era la porción conyugal, en donde
quedaba incluido el cónyuge como asignatario de la cuarta de mejoras.
Estas órdenes de asignación forzosa no tienen que ver con la importancia de las
asignaciones.
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En esta masa de bienes es necesario hacer una separación de patrimonios,
tenemos que saber cuál es el patrimonio del causante, por lo que se debe
liquidar la sociedad conyugal si existe y ver que bienes pasan a el
causante.
Una vez que se lleva a cabo esta separación ocurre lo que se denomina
acerbo líquido. Este acerbo es el patrimonio del difunto, ya separado de
los otros bienes en que se encontraba confundido y al que aún no se le
han deducido las bajas generales.
Art. 959 C.C.: En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto
las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa
de bienes que el difunto ha dejado, inclusos los créditos hereditarios:
1º. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás
anexas a la apertura de la sucesión;
2º. Las deudas hereditarias;
3º. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
4º. Las asignaciones alimenticias forzosas.
El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.
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Es lógico que esta sea la primera baja porque se tienen que tener
en cuenta todos los gastos en los que se incurrió en la apertura de
la sucesión.
2. La segunda baja son las deudas hereditarias, éstas son las deudas
que el causante tenía en vida. Toda sucesión debe comenzar por
pagar las deudas que el causante tenía en vida, mientras no se
pague a los acreedores no se puede repartir nada.
Si los bienes no son suficientes para pagar las deudas, entonces
nada van a recibir los asignatarios, puesto que primero se deben
pagar las deudas.
En principio los herederos responden ilimitadamente de las deudas
hereditarias, a menos que hayan llevado a cabo el beneficio de
inventario o bien hayan determinado la cuota en proporción a lo
que hubieran recibido.
Las deudas hereditarias se pagan antes de las deudas
testamentarias. Las deudas testamentarias son las que se
establecen por testamento, como son los legados.
3. La tercera baja son los impuestos que gravare la masa. Hoy en día
no existe un impuesto que grave a toda la masa hereditaria, hoy
en día solo hay impuestos que gravan a las asignaciones en
particular y no a la masa hereditaria en general.
4. Las asignaciones alimenticias forzosas. Los alimentos forzosos son
una de las asignaciones forzosas, éstos son los que se debe por ley
(no voluntariamente), son aquellos que el difunto debe por ley a
ciertas personas. Estas son asignaciones forzosas que constituyen
una baja general de la herencia, o sea es una asignación que se
saca del acervo líquido, una vez hechas las bajas anteriores.
Excepciones:
a) Cuando el testador haya impuesto la obligación de pagarla a
determinadas personas, según lo que señala el art. 1168:
Art. 1168 C.C.: Los alimentos que el difunto ha debido por ley
a ciertas personas, gravan la masa hereditaria; menos
cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno
o más partícipes de la sucesión.
53
Estos acervos son dos (el primer acervo imaginario y el segundo
acervo imaginario):
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deben ser futuros, pues los devengados en vida del acusante no so
asignaciones forzosas.
Los alimentos devengados van a ser una deuda hereditaria, o sea son una
deuda que tenía el causante en vida y que se deben pagar o bien se deben
deducir de la baja Nº 2, porque como se señaló anteriormente son una
deuda hereditaria.
En cambio, los alimentos futuros, que todavía no se devengan, son los
verdaderos alimentos forzosos, y son una asignación forzosa porque los
herederos van a estar obligados a seguir pagando esos alimentos.
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En la práctica existen dos formas de hacerlo:
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8. El único pacto que se permite respecto de la sucesión futura es un pacto
que está establecido en beneficio de los legitimarios, y este es el pacto de
disposición de cuarta de mejoras.
El art. 1183 del Código Civil señala que son legitimarios los hijos, ya sea
personalmente o representados por su descendencia (hijos o nietos).
El derecho de representación solo se aplica en la sucesión intestada, con
la excepción del art. 1183 que se aplica a la sucesión testada, y que dice
lo siguiente:
El segundo legitimario son los ascendientes, y el inciso segundo del art.
1182 establece una restricción para los ascendientes que dice que son
legitimarios a menos que hayan sido demandados para establecer su
paternidad y se haya opuesto en este juicio, pues en este caso deja de
ser legitimario.
57
son legitimarios, y si no los hay solo aumentará la parte de quien
corresponda.
El art. 1184 inc. 2º hace referencia a esto, pero no muy claro porque en
este caso podrá disponer de toda la herencia y no solo de la mitad. Este
orden de los legitimarios es importante, porque es el mismo orden de los
órdenes sucesorios, y estas legítimas se calculan sobre el acervo líquido
o partible, excepcionalmente será sobre un acervo aumentado, cuando
haya lugar a la formación de los acervos imaginarios.
Esta es la cuarta parte del acervo líquido o del imaginario, que el testador puede
disponer a favor de ciertas personas que son las señaladas en el art. 1184 inc.
3º.
Esta cuarta parte de mejoras es una asignación semi forzosa, porque no siempre
se va a formar, solo cuando hay: descendientes, cónyuge y ascendientes; y
además porque solo se forma si el causante dispone expresamente de ellas. Si
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el causante no dice nada de las legítimas estas se forman igual, lo que no ocurre
en el caso de la cuarta de mejoras.
Es una asignación forzosa desde el momento en que están estos parientes, pero
de libre disposición del causante, pero solo entre las personas que señala la ley.
En principio son los mismos que los legitimarios, pero se puede disponer de ella
también para los descendientes, y no cabe el derecho de representación; por lo
tanto, el testador puede dejar a un asignatario de mejoras a un nieto existiendo
un hijo, y en este caso el hijo sería el legitimario y el nieto asignatario de cuarto
de mejoras, no es necesario que un descendiente falte, sino que este se puede
saltar, por eso no siempre son los mismos los asignatarios de cuarta de mejoras
que los legitimarios. Lo mismo ocurre en el caso del cónyuge y los ascendientes,
el ascendiente de acuerdo a los órdenes sucesorios puede quedar excluido como
legitimario, porque en la legítima se aplica el primer orden, pero el testador
puede dejarle la cuarta de mejoras a su madre que es una ascendiente y que en
dicha situación no es legitimario.
Para el legislador basta que concurra cualquiera de los asignatarios para que se
forme la cuarta de mejoras (descendientes, cónyuge o ascendientes), no es
necesario que concurran los tres, basta solo uno de ellos para que se pueda
formar.
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En el caso de que estén: la cónyuge, la madre y el Hogar de Cristo: la mitad
legitimaria se divide entre la madre y la cónyuge, y la cuarta de libre disposición
quedará para el Hogar de Cristo, como la cuarta de mejoras se encuentra sin
determinar, ésta aumentará la mitad legitimaria quedando una legítima efectiva.
El art. 1204 señala que esta es la situación en que una persona antes de morir
promete por Escritura Pública no disponer de parte alguna de la cuarta de
mejoras, el obligado en este caso es el propio difunto y la solemnidad en este
caso es la Escritura Pública, la contraparte son los legitimarios y específicamente
el cónyuge, descendientes o ascendientes, que en ese momento tienen que ser
legitimarios, esto técnicamente es incorrecto porque la persona aún no ha
muerto, por tanto no existen legitimarios; sin embargo, hay que observar el
momento en que se realiza el pacto, pues sí en ese momento le correspondía
ser legitimario esa persona podría celebrar un pacto con la madre, porque no
sería legitimario si existe el cónyuge y los hijos que son del primer orden. En
este pacto de mejoras se promete no donar, ni asignar por testamento parte
alguna de la cuarta de mejoras, por tanto es una obligación de no hacer,
comprometiéndose a abstenerse de realizar una conducta determinada, que
normalmente no está prohibida.
Si se contraviene este pacto y dispone de la cuarta de mejoras, el favorecido en
este pacto, que es quién concurrió a la suscripción de la escritura pública, tiene
derecho a que los asignatarios de la cuarta de mejoras le enteren lo que le habría
valido en el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción les
aprovechare; quienes pueden reclamar son por lo tanto los favorecidos en el
pacto. Si se cumple el pacto recibirán una legítima efectiva y no rigurosa, si no
se cumple el pacto deberán dirigirse contra el asignatario de la cuarta de mejoras
para que se deje sin efecto solo hasta el monto de lo que le habría correspondido
de cumplirse el pacto, no es que deban darle la cuarta de mejoras entera.
Perdida de las Asignaciones Forzosas:
Donaciones Revocables:
Las donaciones pueden ser revocables o irrevocables.
1. Las donaciones revocables o por cauda de muerte son aquellas que
pueden revocarse al arbitrio del donante.
2. Las donaciones irrevocables o donaciones entre vivos son aquellas que no
pueden ser dejadas sin efecto por la sola voluntad del donante
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Se debe entender a la donación revocable como un acto jurídico unilateral,
por el cual una persona da o promete a otra, una cosa o un derecho
después de su muerte, conservando la facultad de revocarlo mientras
viva.
Art. 1000 C.C.: Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable
sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento, y debe sujetarse
a las mismas solemnidades que el testamento. Exceptúanse las donaciones o
promesas entre marido y mujer, las cuales, aunque revocables, podrán hacerse
bajo la forma de los contratos entre vivos.
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Donación Entre Cónyuges:
Razones de la prohibición:
El peligro para los terceros acreedores, sobre todo si los cónyuges están
casados en sociedad conyugal, y
Por el resguardo a los intereses de la mujer
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especie de usufructo legal. Tiene igualmente, caracteres de tenedor
fiduciario, ya en este usufructo especial se puede poner fin a cualquier
momento por la revocación de la donación, terminando el usufructo.
Cuando se habla de tradición es porque se entiende que se adquieren los
derechos y obligaciones de usufructuario, mas no de las especies
donadas, las que se adquirirán con la muerte del donante.
Art. 1137 C.C.: No valdrá como donación revocable sino aquella que se hubiere
otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase, o aquella
a que la ley da expresamente este carácter.
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Las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno, valdrán como
donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho; menos las que se hicieren
entre cónyuges, que podrán siempre revocarse.
Herederos:
Art. 1099 C.C.: Si hechas otras asignaciones se dispone del remanente de los
bienes y todas las asignaciones, excepto la del remanente, son a título singular,
el asignatario del remanente es heredero universal; si algunas de las otras
asignaciones son de cuotas, el asignatario del remanente es heredero de la cuota
que reste para completar la unidad.
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En el caso en que se fijen cuotas que completan o que exceden la unidad y no
obstante el testador instituye otro heredero universal, si hay herederos de cuota
que completan la unidad y hay un heredero de remanente este último nada
obtiene.
Art. 1102 C.C.: Reducidas las cuotas a un común denominador, inclusas las
computadas según el artículo precedente, se representará la herencia por la
suma de los numeradores, y la cuota efectiva de cada heredero por su
numerador respectivo.
El art. 1103 nos viene a recordar que todas estas reglas son plenamente
aplicables cuando el testador no tiene asignatarios forzosos.
Art. 1103 C.C.: Las disposiciones de este título se entienden sin perjuicio de la
acción de reforma que la ley concede a los legitimarios y al cónyuge
sobreviviente.
El asignatario que debe ser sustituido cuando opera este derecho va a faltar
cuando no quiera o cuando no pueda suceder.
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asignatario, y el testador no designa a ningún sustituto y no hay herederos de
una cuota determinada, y recae la herencia sobre un mismo objeto y hay dos
asignatarios sin determinación de cuota, al faltar uno el otro se lleva todo, a este
se le acrecienta su derecho.
El Desheredamiento:
Art. 1208 C.C.: Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de
las causas siguientes:
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1ª. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o
bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus
ascendientes o descendientes;
El art. 1209 pone una tercera exigencia para que tenga lugar el
desheredamiento: que se refiere a que debe probarse la causal en vida del
testador, o bien lo deben hacer los interesados en el desheredamiento una vez
que el causante a muerto
Que tenga que pedirlo el testador o los herederos tiene un presupuesto de que
solo puede probarse si se sabe la causal invocada, por tanto, esta causal tiene
que ser determinada expresamente en el testamento por el testador. Entonces
el testador tendrá dos exigencias: tendrá que decir en su testamento que lo
deshereda por las causales que dice y tendrá que acreditarlo en vida o de lo
contrario, tendrán que hacerlo los interesados una vez que él ha muerto. Se
debe indicar el art. 1208 e indicar la causal.
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4ª. Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando
obligado a obtenerlo
5ª. Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse
abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe
que el testador no cuidó de la educación del desheredado.
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Revocación del Testamento:
Art. 999 C.C.: El testamento es un acto más o menos solemne, en que una
persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno
efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones
contenidas en él, mientras viva.
Por lo mismo la revocación puede ser total o parcial; pero en todo caso, la
revocación no afecta a las declaraciones que se hubiesen hecho en el testamento
y que establecen derechos permanentes a favor de terceros (reconocimiento de
un hijo o de una deuda).
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El testamento revocatorio no necesita ser de la misma naturaleza que el
revocado, es decir un testamento abierto abierto puede ser revocado por un
testamento cerrado, o viceversa.
Art. 1216 C.C.: Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que
por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el
testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas a
quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años
contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su
calidad de legitimarios.
Esta acción, por tanto, no persigue dejar sin efecto todo el testamento, sino que
solo modificar aquello que vulnera la asignación forzosa, opera por lo tanto,
sobre la base de la inoponibilidad a su respecto de la parte del testamento que
perjudica su asignación forzosa y se ha descrito por la doctrina como una acción
de inoponibilidad que tienen los legitimarios en su defensa de su legitima
rigurosa o efectiva.
Son titulares de esta acción los legitimarios lo que se desprende de los art. 1216
y 1220.
Art. 1216 C.C.: Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que
por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el
testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas a
quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años
contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su
calidad de legitimarios.
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Art. 1220 C.C.: Si el que tiene descendientes, ascendientes o cónyuge
dispusiere de cualquiera parte de la cuarta de mejoras a favor de otras personas,
tendrán también derecho los legitimarios para que en eso se reforme el
testamento, y se les adjudique dicha parte.
SUCESIÓN MIXTA:
Se presenta en los casos en que existe una parte testada y la otra intestada. En
este caso las normas contenidas en el testamento que sean conforme a derecho
van a prevalecer por sobre las de la ley, porque las normas legales son
supletorias de la voluntad del causante. Esto se encuentra regulado en el
siguiente artículo:
71
Pero los que suceden a la vez por testamento y abintestato, imputarán a la
porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por testamento, sin
perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excediere a la otra.
Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador, en lo que de
derecho corresponda.
En todo caso la regla del inciso primero se aplicará una vez enteradas
totalmente, a quienes tienen derecho a ellas, las legítimas y mejoras de la
herencia.
Cuando hay personas que suceden por testamento y por abintestato, por
ejemplo: una persona muere y tiene solo dos hermanos, y esta persona hace un
testamento y en este dice que le deja su auto a su hermano Juan, en este caso
Juan será heredero tanto testamentario como abintestato.
1) No hay problema;
2) Se respeta el testamento cuando se le da más de lo que le correspondía,
y
3) Si se le deja igual o menos se le imputa lo que recibió por testamento al
total.
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Pago del Pasivo de la Herencia:
Con respecto a las deudas hereditarias que son las que tenía en vida el causante
el principio que las rige es que se soportan por cada heredero en la misma
proporción que sus cuotas hereditarias, según lo señalado en el art. 1354 del
Código Civil.
Con respecto a las deudas testamentarias que son las que impone el mismo
testamento, las principales son:
1) Los legados: se pagan dependiendo si el testador dispuso o no una forma
especial para su pago. Si no hay forma especial se aplica el art. 1360 del
Código Civil, si se establecieron una forma especial esta puede cumplirse
o bien puede ser modificada por los herederos.
2) Los modos.
Hay dos beneficios que pueden variar los pagos de estos pagos: el beneficios
de inventario y de separación, ambos constituyen una alteración de las
reglas generales en cuanto al pago de la deuda.
73
el solo hecho de solicitar el inventario solemne se entiende que se
aceptó con beneficio de inventario.
El art. 1262 dice otra forma de exonerar la responsabilidad que tiene que
ver con el consumo de los bienes hereditarios.
Art. 1262 C.C.: Consumidos los bienes de la sucesión, o la parte que de
ellos hubiere cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y
cargas, deberá el juez, a petición del heredero beneficiario, citar a los
acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos, por
medio de tres avisos en un diario de la comuna o de la capital de provincia
o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere, para que reciban
de dicho heredero la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas
las inversiones que haya hecho; y aprobada la cuenta por ellos, o en caso
de discordia por el juez, el heredero beneficiario será declarado libre de
toda responsabilidad ulterior.
74
Características del beneficio de separación:
1) Evita que se confundan patrimonios del causante y herederos.
2) No posterga ni impide la adquisición de la herencia, es decir no afecta
el dominio de los bienes.
3) Solo pertenece a los acreedores del causante y no a los acreedores
personales del heredero.
4) Es un beneficio indivisible, es decir también aprovecha a todos los
acreedores testamentarios y hereditarios.
5) Debe ser declarado judicialmente.
6) No corresponde a los legatarios de especie, porque se adquiere el
dominio directamente del causante en el caso de los legatarios de
especie.
7) El heredero puede oponerse al beneficio pagándole al acreedor que
interpuso la demanda de separación.
8) Es compatible con el beneficio de inventario, no es excluyente.
75
Esta acción incumbe al heredero que tiene que probar su calidad de tal y se
dirige en contra del que se pretende heredero y en ese carácter ocupa o posee
la herencia.
76
El poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios para
producir los frutos que debe restituir, es importante también la buena o mala fe
del poseedor para decidir sobre su responsabilidad en las enajenaciones y
deterioros de los bienes hereditarios y a este respecto se refiere el art. 1267.
También en el caso del pago de las mejoras que introduce el poseedor vencido
se aplican las reglas de la acción reivindicatoria y esto se traduce en que las
mejoras necesarias se le pagan a todo poseedor ya sea de buena o mala fe, el
poseedor de buena fe tiene derecho a que se le abonen además las mejoras
útiles en cambio el de mala fe solo puede llevarse los materiales que pueda
separar sin detrimento de la cosa y que el heredero no le quiera pagar (mejoras
útiles). En el caso de las mejoras voluptuarias no se abonan ni al poseedor de
buena o al poseedor de mala fe, sino que solo pueden llevarse los materias que
puedan separar sin detrimento de la cosa y que el heredero no le quiera pagar.
Con respecto al valor de los actos ejecutados por el heredero aparente, estamos
a lo que señala el art. 1267, este artículo se refiere a la relación entre el
verdadero heredero y el supuesto heredero, pero no resuelve sobre que valor
tienen los actos de enajenación que este realizó, como no señala nada lo intenta
resolver la doctrina y esta distingue tres situaciones al respecto:
1) Al pago al heredero aparente de créditos hereditarios, a este pago se refiere
el art. 1576 inc. 2º.
3) En cuanto a los actos de disposición se sabe que nadie puede transferir más
derechos que los que le pertenecen, la tradición hecha por quien no es
verdadero dueño no transfiere el dominio y sabemos también que la venta de
cosa ajena es válida sin perjuicio de los derechos del dueño. Los actos de
disposición del heredero aparente no son propiamente inválidos sino que
inoponibles al verdadero heredero.
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Por regla general la herencia se adquiere por prescripción de 10 años, pero en
el caso del heredero putativo este es el heredero aparente pero a quien se le
concedió la posesión efectiva de la herencia pero que tiene por lo tanto un justo
título de poseer, para este prescribe en 5 años.
Esta acción la tiene el heredero por la calidad de dueño que tiene de los bienes
que integran la herencia, esta acción la entabla el heredero cuando quiere
recobrar la posesión de los bienes hereditarios poseídos por otra persona que no
pretende ser heredero, este es el caso en que el heredero aparente enajeno
cosas hereditarias a título de compra venta, por ejemplo.
Art. 1268 del Código Civil.
El heredero que opta por el ejercicio de la acción reivindicatoria conserva
acciones en contra del heredero aparente dependiendo de la buena o mala fe de
este, si el heredero aparente estaba de mala fe el verdadero heredero va a tener
acción para que le complete con el recurso contra terceros poseedores no
hubiera podido obtener, tiene este mismo derecho contra el heredero aparente
de buena de fe pero solo si en cuanto a la enajenación se hubiese hecho más
rico.
Diferencias:
La acción de petición de herencia corresponde al heredero y en el juicio se
discute su calidad de heredero, la acción reivindicatoria pertenece al dueño
y la discusión será sobre su derecho de propiedad.
La acción de petición de herencia tiene por objeto que se le reconozca al
actor su condición de heredero y como consecuencia de ello se le restituyan
las cosas hereditarias, la acción reivindicatoria persigue recobrar la posesión
de cosas singulares de que el dueño no está en posesión.
La acción de petición de herencia se dirige en contra de quien posee en
calidad de heredero desconociendo esta calidad en el actor, en cambio en
la acción reivindicatoria se entabla en contra del poseedor cuya posesión
tenga como antecedente cualquier título que no sea la condición de
heredero.
La acción de petición de herencia prescribe en un plazo que puede ser de 5
o de 10 años y la acción reivindicatoria prescribe en un plazo de 2 a 10
años.
La acción de petición de herencia es distinta de la acción de partición que
tiene el heredero. La acción de partición procede cuando un heredero
reclama su parte y su condición de heredero como la cuota que le
corresponde no son discutidas por los demás, porque en el caso de petición
de herencia los otros herederos discuten el derecho de que esta persona
pueda siquiera intervenir en la partición.
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También se ejerce la acción de petición de herencia si los otros herederos
estiman que al heredero le corresponde una cuota menos.
Una diferencia que existe entre la acción de petición de herencia y la acción
de partición es que esta última es imprescriptible
Partición
La partición de una herencia se puede pedir siempre, frente a esta regla general
hay dos excepciones:
1) Cuando existe un pacto de indivisión que está establecido en el art. 1317 inc.
2º. Puede existir un pacto de indivisión no puede exceder por 5 años pudiendo
renovarse por 5 años más.
2) Se refiere a las comunidades legales o forzosas, art. 1317 inc. 3º. La indivisión
también se puede dar sobre una cosa particular, debiendo solicitarse la
división igualmente
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Formas de realizar la partición:
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El juez partidor por regla general es un árbitro de derecho que por lo tanto
falla y tramita de acuerdo a derecho, si las partes son plenamente capaces
podrían designarlo como árbitro o arbitro mixto.
En el caso de que el juez partidor se designa de común acuerdo se requiere
que acepte el encargo y prometa llevarlo de manera regular, art. 1328.
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