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Conceptos Clave del Derecho y su Función

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UNIDAD I:

1. Derecho: sistema o conjunto de reglas y normas jurídicas establecidas por el Estado para
regular la conducta humana en sociedad, con carácter obligatorio y conforme a la justicia.

Los fines del derecho: Los fines del derecho son propósitos que se pretenden conseguir.
Pueden clasificarse en inmediatos y mediatos.

- Los fines inmediatos: se refieren a aquellos que se producen cotidianamente como parte de
nuestra convivencia social y que pueden observarse a través de los sentidos y de la razón.

- Los fines mediatos: van más allá de los sentidos refiriéndose a los valores que el hombre
pretende alcanzar a través del derecho y de las normas que los conforman. Es para algunos
autores el bien común o bienestar general mientras que para otros es el de alcanzar el valor
justicia, ambos no se contraponen, sino que se complementan. Ej.: El bien común, el
bienestar general, el valor de la justicia, la paz social.

Entre los primeros podemos citar teniendo en cuenta nuestro tipo de sociedad (EJEMPLOS):
● Ordenar la sociedad, organizándola y determinando los derechos y obligaciones de los que
la componen
● Organizar su gobierno o poder político
● Limitar al poder político, a los fines de mantener un sistema democrático de gobierno
● Evitar y solucionar conflictos
● Crear seguridad jurídica

CARACTERES:
Necesario: es el elemento indispensable para la vida humana desde antes de su nacimiento
hasta después de su muerte.
Heterónomo: considera las relaciones de los individuos, con respecto a otros sujetos.
Regula las relaciones entre civiles. O también puedo decir que regula las relaciones entre
individuos.
Rigen en cuanto a lo social: tienen una razón de ser tan solo en el supuesto del que el ser
humano conviva con otros semejantes.
Obligatorio: todos los seres humanos que vivan en sociedad tienen el deber y la necesidad
de cumplir con las normas que están establecidas...
Coercible o coactiva: Actúa a través de las sanciones ante el incumplimiento de una norma
del derecho, se lo puede exigir a la persona que cumpla con la misma, (se puede usar la
fuerza). O también puedo decir “esto significa que se puede utilizar la fuerza para exigir a
la persona que cumpla con las normas”.

General o universal: abarca todos los ciudadanos.

Norma Jurídica: regla social, obligatoria y coactiva, dictada por una autoridad
competente y cuyo incumplimiento acarrea una sanción externa (en cuanto una conducta

1
pueda perjudicar a otros). Puede estar contenida en un artículo, en un conjunto de ellos o
en toda una ley.

a. Endonorma: norma que rige la conducta, lo que se prohíbe o lo que se permite


(hecho antecedente) (POR SI PIDE)
b. Perinorma: la sanción que se impone (hecho consecuente).

2. Justicia: Es un fin del derecho, un ideal al que se quiere llegar; según

Aristóteles: “la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que le pertenece
según la conducta de cada uno”.

Santo Tomás: “la justicia es una virtud, es parte integrante de la buena voluntad y la define
como “la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno lo suyo”.

Equidad: es la mitigación (atenuar) de la ley escrita por distintas circunstancias de modo,


tiempo y lugar. Es siempre puesta para atemperar el excesivo rigorismo que imponen las
leyes o el derecho y hacer que las conductas de los particulares no sean injustamente
sancionadas.

Ética: disciplina que estudia los valores del ser humano (las acciones de aquél en la
bondad o malicia de ellas). Lo podríamos resumir como la moderación de la ley
atemperando según el criterio de justicia, el rigor de su letra”.

Economía: es una ciencia social que estudia como administra adecuadamente los escasos
recursos para satisfacer las necesidades ilimitadas de una sociedad.

Relaciones con el derecho:


● Ambas ciencias pertenecen a las ciencias sociales y tienen como objeto de estudio al
hombre.
● El derecho se acopla a la solución natural del mercado, fuertemente limitada su incidencia
en el mismo.
● El derecho interviene en el desenvolvimiento de los procesos económicos del mercado
para su autorregulación
● Protege el abuso de posición dominante (particulares en la relación a los empresarios).

3. Clasificación del derecho:

Objetivo: Es el conjunto de reglas y normas que regulan la conducta humana en la sociedad,


como, por ejemplo, el código penal.

Subjetivo: Es el conjunto de facultades que el derecho concede, reconoce y garantiza a los


individuos sometidos a sus normas. Por ejemplo el derecho a contraer matrimonio, facultad
de exigir a una persona el pago de una obligación.

2
Clasificación del derecho subjetivo:
● Absolutos: son aquellos derechos que pueden ser ejercidos frente a la totalidad de las
personas, quienes tienen el deber genérico de respetarlos. Ejemplo Derechos personalísimos,
reales o intelectuales, derecho real de propiedad.

- Derecho real: establece una relación directa e inmediata entre persona-cosa. Estos derechos
recaen sobre cosas (según el art 2311 del C.C) que integran el patrimonio de una persona
(art 2312 último párrafo del C.C). Por ejemplo: el derecho de propiedad sobre una vivienda,
puesto que permite utilizarla, disponer de ella y percibir sus frutos.

- Derecho personalísimo: son inherentes a la personalidad, son innatos al hombre como tal.

● Relativos: cuyo cumplimiento tiene uno o varios destinatarios específicos. Por ejemplo,
derechos de familia, derechos creditorios.

- Derechos creditorios: son aquellas que permiten a una persona (sujeto activo-acreedor)
exigir a otra (sujeto pasivo – deudor) un dar (una cosa), un hacer (prestar un servicio) o un
no hacer (abstención) a fin de satisfacer un interés lícito acordado. Donde el cumplimiento
de la obligación solo puede exigirse a esa persona con quien se estableció la relación jurídica.
(acreedor a deudor)

- Derechos de Familia: son aquellos derechos Extrapatrimoniales que una persona tiene frente
a otra con la que posee un vínculo familiar. Estos son, por ejemplo, los derechos que derivan
del matrimonio, los derechos a la sucesión de los bienes de determinados familiares, el
ejercicio de la responsabilidad parental que tienen los padres con sus hijos menores.

También, los derechos subjetivos pueden ser:


● Patrimoniales: derechos que tienen valuación económica, tienen incidencia en el
patrimonio.
● Extrapatrimonial susceptibles de la valuación económica, y que no inciden
directamente en el patrimonio (D. a la personalidad, D. de familia, D. intelectual,
etc.).

3
4.

- Derecho natural: conjunto de normas que emanan de la naturaleza misma del hombre, y
que por esta razón no es creado por los órganos de estado. Ejemplos: derecho a la vida, a la
integridad física, a la libertad.

- Derecho Positivo: es un conjunto de normas jurídicas que están o han estado vigentes en
un lugar y en un tiempo determinado.
Al que estuvo vigente en el pasado y ya no esta, se lo denomina derecho positivo histórico,
y el que resulta actualmente aplicable se lo denomina derecho positivo vigente,por ej. El
código civil y comercial.

Clasificación del derecho positivo


Derecho internacional: regula las relaciones entre distintos estados u organizaciones
internacionales
● Público: conjunto de normas que rige la relación de estados entre sí, y la de estos con
organizaciones u organismos internacionales (la ONU, OEA, OIT, etc.).
● Privado: regulan la relación entre particulares de nacionalidad distinta, domicilio de
distintos estados producen consecuencias en territorios o donde debe aplicarse N.J
extranjeras.

Derecho nacional: regula las relaciones que se producen entre naciones o domicilios en un
mismo estado o producen consecuencias en el territorio de un solo país.
● Publico: relación de subordinación entre los particulares con el estado quien impone con
facultades otorgados, también teniendo atribuciones obligatorias como la salud, educación
y seguridad. Son irrenunciables.
● Privado: relación de coordinación en particulares con entes solo particulares, pueden
establecer J. Convenientes para ambas partes siempre que no vayan contra la ley (lo
prohibido expresamente). Son renunciables.

Derecho Público: es aquel que rige las relaciones entre el estado y los particulares, hay una
relación de subordinación, es decir, que el estado está por encima de los particulares.

Derecho Privado: Es la rama del derecho que se ocupa preferencialmente de las relaciones
entre los particulares. También se rigen por el derecho privado las relaciones entre
particulares y el Estado cuando éste actúa como un particular, sin ejercer potestad pública
alguna. Es el conjunto de normas jurídicas que colocan a las personas en un mismo plano
de igualdad.

5. Principales ramas del Derecho Público argentino


● Derecho Constitucional: es un conjunto de normas jurídicas que establece los derechos y
garantías de los ciudadanos y que además regula la organización, los tipos de poderes y
forma de gobierno de un Estado.

● Derecho Administrativo: regulan la organización y la actividad de la administración


pública, y la relación de los entes públicos entre sí y con los particulares, para la satisfacción
concreta, directa e inmediata de las necesidades colectivas.

4
● Derecho Penal: El derecho penal regula la conducta del individuo considerada antijurídica,
previendo las penas que pueda corresponderle por su irresponsabilidad delictual (regula la
conducta antijuridica del individuo).

● Derecho Tributario: regula el sistema de recaudación del estado para el sostenimiento de


su mantenimiento, es decir los impuestos, tasas y contribuciones que deben pagar los
ciudadanos para el sostenimiento del estado.

● Derecho Penal Tributario: es la rama del derecho penal y del derecho tributario que
comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos
tributarios y a la regulación de sanciones ó es el conjunto de normas jurídicas que regula los
ilícitos tributarios, asi como sus respectivas sanciones.

● Derecho Procesal: es el conjunto de normas jurídicas que regulan todos los aspectos y
formalidades de los procedimientos judiciales.

El derecho procesal se divide en dos ramas: la civil y la penal.

 El derecho procesal civil (Privado): Tiene que ver con las disputas que ocurran en el
marco de la sociedad y que precisen de la decisión justa del Estado para resolverse, sin
implicar violaciones punibles a la ley.

 El derecho procesal penal (Público): Tiene que ver en cambio con la impartición de
justicia cuando se han quebrantado leyes y se hace preciso una acción de justicia para
impartir un castigo y/o llevar a cabo una reparación

6. Ramas del derecho Privado argentino:


● Derecho Civil: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los
individuos entre sí, en su calidad de sujetos del derecho. Se aplica a todas las relaciones
comunes de los hombres dentro de una sociedad determinada.

● Derecho Comercial: regula las relaciones de los particulares concernientes al ejercicio de


la actividad comercial o resultados de la relación de actos de comercio.

● Derecho Laboral o de trabajo: Es el conjunto de normas jurídicas que garantizan el


cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo.
Las relaciones laborales están regidas por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y
diversas normas complementarias.

Diferencias: La posición del estado en la regulación de las normas sociales, en el derecho


Público rige el poder de imperio, superioridad. En el derecho privado si bien sigue siendo
el Estado en su potestad de regular las conductas sociales, regula las conductas entre pares,
en la vinculación de particulares.

No decir a no ser que pida


Contenido e Instituciones del Derecho Civil:
Regula la vida del hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Estableciendo los principios
generales del derecho positivo, la vigencia de las leyes, los modos de contar lo intervalos de

5
tiempo en los actos jurídicos, los privilegios y la prescripción de los derechos, las relaciones
de familia, el régimen de los bienes y las sucesiones.

Contenido e instituciones del derecho comercial:


Regula los actos de comercio, la actividad del comerciante ya sea de forma indivisa o
colectiva las actividades cambiarias, bancarias, bursátiles lo contratos y negocios
mercantiles, los títulos y valores, todo lo relacionado al comercio marítimo, lo relativo a la
quiebra y concursos. Estudia y reglamenta la actividad de los distintos tipos de sociedades
y de los seguros; las garantías reales (como la prenda comercial y la hipoteca naval), que se
utiliza en el comercio como así también lo corredores de bolsa y productoras de seguro
legisla sobre cheques o cualquier otra clase de papeles endosables o al portador, cartas de
crédito y finanzas ente otras instituciones

7. Fuentes según el Código Civil y Comercial


Es de donde proviene o enmana el derecho
a) La Ley
b) La CN
c) Los tratados de derechos humanos en los que la Republica sea parte
d) Los usos, prácticas y costumbres, cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Ejemplos:
me cambio de lugar hablando de un comercio y pongo donde voy, llegar 3 horas antes al
aeropuerto.
Art 1º.- “Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según
las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la Republica sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o
los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no
sean contrarios a derecho”
La Constitución Nacional: Es la norma suprema de nuestro país regula el funcionamiento
de los poderes públicos y los derechos fundamentales de los argentinos, goza de una
supremacía junto a los tratados internacionales de derechos humanos.
Tratados internacionales de los derechos humanos: Son los derechos inherentes a todos
los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o ético,
religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son internacionales,
interdependientes, indivisibles e inalienables. En nuestro país. Los tratados y pactos sobre
los derechos humanos se incorporan en la reforma de 1994 con jerarquía supra legal.

6
Decir si pregunta

Preámbulo
Primera Parte
Capitulo Primero Capitulo Segundo
Declaraciones, derechos y garantías Nuevos derechos y garantías

Segunda Parte
Autoridades de la Nación
Titulo Primero Titulo Segundo
Gobierno Federal Gobiernos de provincia

Sección primera Sección segunda Sección tercera


Del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo del Poder Judicial
Disposiciones transitorias

8. La ley
LEY: (Del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un
precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en
constancia con la justicia. Las leyes son delimitadoras del libre albedrio de las personas
dentro de la sociedad

● Ley en sentido material es la que regula la conducta humana estableciendo derechos y


obligaciones, es dictada por una autoridad competente. Ej.: las leyes de ordenanzas
municipales.
● Ley en sentido formal es el procedimiento que se sigue según la CN para la formación y
sanción de las leyes.

Orden de prelación de las leyes: de acuerdo a la CN art [Link]. 22


* Constitución Nacional (art 31 y 36 CN) - Tratados Internacionales de Derechos Humanos
(art. 75 inc.22) (misma jerarquia)
* Demás tratados suscriptos por el poder ejecutivo y judicial, ratificados por el Congreso
* Demas tratados y convenciones sobre derechos humanos no enumerados en el art 75 inc 22
7
* Tratados y concordatos con la santa sede (art 75 inc 22)
* Leyes nacionales
* Leyes y Constitución provinciales (art 31 CN)

Decretos de Necesidad y Urgencia: Son decretos de necesidad y urgencia las normas


dictadas por el poder ejecutivo cuando circunstancias excepcionales impiden seguir el
procedimiento de sanción de leyes establecidas en la constitución nacional. Siempre que no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decreto de necesidad y urgencia.
Decreto de necesidad y urgencia (art 99 CN).

Condiciones para su validez


1. Debe existir circunstancias excepcionales, cuestiones que afecten el bien estar general.

2. Debe existir necesidad de resolver cuestiones para evitar perjuicios al conjunto de la


sociedad.

3. Esas cuestiones deben resolverse de forma urgentes.

4. Esos decretos deben decidirse en acuerdos general de ministros conjuntamente con el jefe
de gabinete.

5. Todos ellos deben refrendarlos (debería manifestar la aprobación públicamente).

6. El jefe de gabinete dentro de 10 días de dictados deben someter los decretos de este tipo
a la consideración de comisión bicameral permanente del congreso.

Materia prohibida:
Aun cumpliendo los requisitos anteriores, el poder ejecutivo carece de facultades para dictar
decretos de necesidades y urgencias en determinadas materias: penal, tributaria, electoral o
de régimen de los partidos políticos (art 99, inc. 3).

9. AMBITO SUBJETIVO Y ESPACIAL DE LA LEY.

● Ámbito Subjetivo: establece que las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio de la
República, ya sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes.
● Ámbito espacial: hace referencia al ámbito territorial a donde se va aplicar la ley, todo espacio aéreo,
marítimo y terrestre.
● Renuncia a las leyes: (ART.13 CCC) las leyes son obligaciones y no es posible dejarlas
sin efecto mediante una renuncia general. Es posible en cambio pactar una renuncia en un
caso particular, siempre que el ordenamiento jurídico no lo prohíba. (art 13 CN).

● Vigencia de la ley en el tiempo: (ART.5 CCCN) “Las leyes rigen después del 8vo día de
su publicación oficial, o desde el día en que ellas determinen.”

8
● Irretroactividad: las leyes son Irretroactivas (ART.7 CCC), lo que significa que las leyes
solo pueden disponer para el futuro y por lo tanto no pueden tener efecto hacia otras. Esta
es una clara manera de proteger la seguridad jurídica.

● Modos de contar los intervalos de derecho: Art 6 estable los modos de contar los intervalos
de tiempo, siempre y cuando las partes en los contratos, no prevean otra forma de hacerlo.
Artículo 6: "El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo
que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno
determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos
de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera
día equivalente a la inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese
mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo
civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no
laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta
excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes
pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo."

10. Interpretación de la ley

Art 2 C.C y C – interpretación: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras,
sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el
ordenamiento.
Ley 26,994:

• Las palabras: Se trata del significado normativo de los vocablos. Cada palabra tiene un
significado preciso dentro del contexto de interpretación que suministra el Código.
• Las leyes análogas: La analogía es un procedimiento de integración de lagunas del
sistema normativo, es decir, si no hay una ley que regula un supuesto de hecho, se puede
recurrir a otra ley, siempre que ello no esté prohibido.
• Los principios: son normas abiertas, indeterminadas, que obligan a cumplir un mandato
en la mayor medida posible y compatible con otros principios. Ponderar es establecer
comparaciones, establecer el peso de cada uno y aplicar el mayor en caso concreto.
• Los valores jurídicos: los valores mencionados en la CN y en las leyes son citados con
frecuencia en las decisiones judiciales: “afianzar la justicia», «el bienestar general», «la
solidaridad», etc.

Métodos:
• Literal o gramatical: buscar el significado de cada palabra sin alterarlo.
• Finalista o el espíritu de las leyes: desentrañar las ideas centrales para buscar la finalidad
de la norma.
• Análogo: resolver casos con normas similares solo si la principal no resulta clara.
• Restrictivo: las normas de aplican a casos expresamente provistos (no se aplica la
analogía).
La analogía no se aplica en materia penal (penal económica y tributario) ya que son de
interpretación restrictiva.

9
• Ecléctico: utilizar todos los métodos al alcance de buscando soluciones acordes a los
principios fundamentales del ordenamientos jurídicos, bienestar general y justicia como
equidad.

Normas de aplicación y transitorias del CCyC

Art 8: disponerse como normas completamente de aplicación del C.C y C, las siguientes
primeras: “en los supuestos en los que al momento de entrada de vigencia de esta ley se
hubiese decretado la separación personal, cualquiera de los que fueron cónyuges puede
solicitar la conversación de la sentencia de separación personal en divorcio vincular.
Di la conversación se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en la
separación o el del domicilio de cualquiera de los que peticionan, a su opción; se resuelve,
sin tirar alguno, con la homologación de la petición.
Si se solicita unilateralmente, es competente el juez que intervino en la separación o el del
domicilio del ex cónyuge que no peticionar la conversación; el juez decide previa vista por
tres días.
“La resolución de conversación debe anotarse en el registro que tomó nota de la separación”.
Segunda. “se consideraba justos motivos y no requieren intervención judicial para el cambio
de renombre y apellido, los casos en que existe una sentencia de adopción simple o plena y
aún si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la adopción tiene como
antecedente la separación del adoptado de su familia biológica por medio del terrorismo del
estado".

Art 9.- disponerse como normas transitorias de aplicación del C.C y C, las siguientes:
Primera. “los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras patas y suficientes para el
desarrollo humano será objeto de una ley especial”. (Art 13 C.C y C).
Segunda. “la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial". (Art
19)
Tercera: “ los nacidos antes de la entrada en vigencia del C.C y C de la nación por técnicas
de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que
también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a la realización del
procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose completar al acta de nacimiento por ante
el registro civil y capacidad de las personas cuando solo constara vínculo filial con quien
dio a luz, y siempre con el consentimiento de la otra madre o del otro padre que no figura
en dicha acta” (cap. 2 título V del libro segundo de C.C y C).
Cuarta: “la responsabilidad del estado nacional y de sus funcionarios por los hechos y
omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial. “(arts.
1764, 1765, 1766 C.C y C).

Derogación. - concepto y clases:


Derogar una ley significa, en términos generales, dejarla sin efecto, total o parcialmente, por
parte de la misma autoridad normativa que la creó, es decir, el órgano legislativo.

- Derogación propiamente dicha: cuando se deja parcialmente sin efecto una ley;
- Modificación: cuando se deja parcialmente sin efecto una ley y se reemplaza el texto
derogado por otro;
- Abrogación: cuando se deja totalmente sin efecto una ley;

10
- Subrogación: cuando se deja totalmente sin efecto una ley y se la reemplaza por otra.

Clases:
 Expresa: cuando la misma ley lo establece;

 Tácita: cuando, sin estar expresamente establecida, la derogación resulta de la


incompatibilidad de la nueva ley con la anterior. La derogación tácita se fundamenta en la
inconveniencia de la existencia de dos normas de igual jerarquía incompatibles entre sí.

La derogación puede ser total o parcial. La total se deroga totalmente una ley. Tacita
cuando una nueva ley vigente cuando solamente se deroga artículos o incisos.

11. La jurisprudencia
Jurisprudencia: conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de
justicia o las autoridades gubernamentales.
Es fuente de derecho ya que nos dice como debe ser entendida una ley y como cumplirla.

Obligatoriedad: Los jueces anteriores no pueden desentender el fallo dictado por jueces
superiores.

Deber de resolver de los jueces:


Artículo 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su
jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.

¿Cómo lo resuelve? Interpretando la ley cuando la ley no es clara, cuando la ley es clara no
hay inconveniente.

¿Cómo interpreta? De acuerdo a lo que establece el código; por la palabra, por las leyes
análogas, por los principios generales del derecho o por los valores jurídicos

La costumbre jurídica – concepto y aplicación

Podemos definirla como la repetición de determinada conducta, prolongada en el tiempo y


a la que la sociedad considera de forma generalizada como obligatoria.

Es la forma espontánea de expresión del derecho, en tanto que la ley es la forma reflexiva
y consciente.

La doctrina – concepto e importancia

La doctrina: La doctrina se refiere a las opiniones, estudios y trabajos realizados por


juristas, académicos y expertos en derecho que explican e interpretan las leyeses o
proponen soluciones para cuestiones no resueltas legalmente. Sirven de antecedentes o
bases para la creación de leyes o modificaciones de las mismas.
11
12
UNIDAD II
1. PRINCIPIO DE INEXCUSABILIDAD (ART.8): La ignorancia de las leyes no puede ser
una excusa para incumplimiento. Eso afectaría gravemente la seguridad jurídica porque
siempre habría manera de argumentar que una ley no es conocida, o que no se la pudo
conocer aun disponiendo una diligencia razonable.

Consecuencias: La ignorancia afectaría de manera grave la seguridad jurídica porque siempre


habría manera de argumentar que una ley no es conocida, o que no se la pudo conocer aun
disponiendo una diligencia razonable.

Inexcusabilidad de la población: todos los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley por
más que no las conozcamos.
Inexcusabilidad del juez: el juez tiene el deber y está obligado a dictar sentencia por más que no
haya una ley escrita.

2. Principio de buena fe, concepto y aplicación

La buena fe, alude a la reciproca lealtad de las partes en el curso de las relaciones contraídas,
la que debe apreciarse de manera objetiva. Los derechos deben ser ejercidos con voluntad y
buenas intenciones dirigidos a los ciudadanos

Se basa en la confianza. sus dos aspectos fundamentales son:


La apariencia, es decir que las personas deben confiar en las situaciones tal como se
presentan y la lealtad, es decir, buscar el bienestar de todas las partes implicadas en una
situación o relación jurídica.

Art. 1061: Buena fe en la interpretación de los contratos: El contrato debe interpretarse con
la intención común de las partes y al principio de la buena fe. Decir si pregunta

Aplicación: es un principio general al ejercicio de los derechos, es utilizada en materia


de interpretación y de integración, como fuente de deberes secundarios de conducta y
como elemento correctivo del ejercicio de los derechos, antes de la reforma se utilizaba
como regla específica de las obligaciones, contratos, decretos reales, pero ahora se lo
generaliza.

3. Abuso de derecho

ART. 10 Abuso de derecho: es el ejercicio irregular de un derecho propio o el


incumplimiento de una obligación legal. Es exceder los límites de lo justo y razonable.

Consecuencias: sanción.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los
fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la
moral y las buenas costumbres.

13
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la
situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho
anterior y fijar una indemnización."

4. ABUSO DE POSICION DOMINANTE (ART.11):


El ejercicio abusivo previsto en el ART.11 del CCCN es el referido a la “posición en el
mercado”

Se refiere a la posición dominante en el mercado. Se da en una situación de oligopolio o


monopolio en la producción de un determinado bien o servicio, un ejemplo de abuso de
posición dominante se da cuando una gran empresa vende sus productos por un precio más
bajo que el real para evitar que la empresa competidora tenga clientes

Consecuencias: los jueces se encuentran habilitados para sancionar, aludiendo al artículo


10
a. Preventiva o precautoria (evitar situaciones anti funcionales)
b. Restauradora o de recomposición al estudio previo al ejercicio abusivo del acto o situación
en la medida que fuera posible
c. Indemnización o resarcitoria.

5. ORDEN PÚBLICO (ART.12):


Normas jurídicas necesarias para el mantenimiento del orden jurídico social, que son
indispensables para el bienestar general y que generalmente se refieren a seguridad, salud
pública, emergencia económica, educación, etc. Son ejemplos de orden público, la ley de
protección integral al niño, las leyes previsionales, las de blanqueo improvisto, la ley de
contrato de trabajo, etc. Las particulares no pueden dejar sin efecto las leyes de orden público
ya que estas deben prevalecer por sobre la voluntad individual.

Consecuencias. Su incumplimiento implica la nulidad del acto.

Artículo 12: Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar
sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto
del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente
análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En
ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.

6. Titularidad de los derechos

Para ser titular de derecho al sujeto solo le basta su condición humana, para que ese derecho
le pertenezca de un modo irrevocable.
Somos titulares de nuestros derechos, tenemos derecho a exigirlos, a permanecer indemnes,
somos titulares de nuestras cosas y tenemos derecho sobre ellas.

Artículo 15. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos
individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece
en este Código.

El CCCN regula:

14
- Los derechos individuales de las personas sobre bienes que integran su patrimonio (art.15,
225, 235, y 55. Y 1882 y 55).

- Los derechos individuales de las personas sobre el cuerpo humano (ART.17)

- Los derechos de las comunidades sobre los bienes comunitarios (ART.18) y;

- Los derechos de incidencia colectiva (ART.14, 240, 241).

7. BIENES Y COSAS (ART.16/225):


● Bienes: son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor u
utildad. Dentro de esta expresión quedan incluidos los derechos. Actualmente existen bienes
que son de la persona y no tienen valor económico, aunque si es una utilidad, (ej.: cuerpo,
órganos, etc.)

● Cosas: son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser
puestas al servicio del hombre, categoría que comprende a las distintas formas de producción
de energía (hidroeléctrica, eólica, nuclear, solar, térmica, etc.)

Conforman el patrimonio de las personas.

Clasificación de cosas:
● Cosas muebles: ART.227-los que pueden desplazar por si mismos (perro) o una fuerza
externa (mesa).
● Cosas inmuebles: ART.225-se encuentran fijados en un lugar determinado y con carácter
permanente (casa).
● Cosas divisibles: ART.228-pueden ser divididos en proporciones reales sin ser destruidas,
cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a
la cosa misma (una hectárea de campo).
● Cosas indivisibles: ART.228-las que si son divididas se destruyen o pierden su naturaleza
(una bicicleta).
● Cosas principales: ART.229-los que pueden existir por si mismos (un auto).
● Cosas accesorias: ART.230-su existencia y naturaleza determinadas por otra cosa de la
cual dependen (una porción de pan).
● Cosas consumibles: ART.231-aquella que dejan de existir con el primer uso.
● Cosas no consumibles: sxon aquellas que no dejan de existir ante el primero uso, pero que
se van desgastado (ropa).
● Cosas fungibles: ART.232-aquellos que pueden sustituirse por otras de la misma calidad
y en igual cantidad (dinero, soja, trigo).
● Cosas no fungibles: ART.232-no pueden sustituirse unas por otra (un manuscrito
histórico).
● Frutos: ART.233-objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altee o
disminuya
su sustancia (cosechas, crías de animales).

15
● Productos: ART.233-objetos no renovables que separados o separados de la cosa o alteran
o
disminuyan su sustancia (minerales extraídos de la mina).
● Bienes fuera del comercio: ART.234-aquellos cuya transmisión está prohibida por la ley
o por un acto jurídico.

8. DERECHOS SOBRE EL CUERPO HUMANO (ART.17): (art. 17) Los derechos


sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico,
científico, humanitario o social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se
respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.

9. Derechos de las comunidades indígenas: ART 18 las comunidades indígenas


reconocidas tienen derechos a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano
según lo establece la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la
CN.
El objetivo de este articulo es proteger la forma de vida, costumbre y convivencia.

10. Derechos y actos personalísimos

Son derechos inherentes al ser humano desde que somos concebidos y hacen a la esencia
humana, por ello se dicen personalísimos. Todos los derechos de la personalidad se fundan
en la dignidad humana y en el respeto a la misma.

 Son aquellos derechos Extrapatrimoniales cuyo fin consiste en proteger la personalidad


humana en sus distintos aspectos
 Sin los cuales no sería posible la existencia humana como tal (derecho a la vida, a la
integridad física, al honor, a la intimidad, a la privacidad)

Art. 51 de la CCyC: “Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la


disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral
o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva,
y libremente revocable.”

El Código dispone en materia de derechos personalísimos:

Art. 51.- “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en


cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.”

Art. 52. Derechos personalísimos: medios de reparación- “Afectaciones a la dignidad. La


persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen
o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede
reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el
Libro Tercero, Título V, Capítulo 1.”

Art. 53. Derecho a la imagen: regla general, excepciones y personas fallecidas- “Derecho a
la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo
que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

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a) Que la persona participe en actos públicos;
b) Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las
precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;
c) Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés
general. En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el
designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre
herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la
reproducción no ofensiva es libre.”

Art, 54. Derecho a la vida: actos peligrosos- “Actos peligrosos. No es exigible el


cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida
o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se
adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.

DERECHOS PERSONALISMOS:

● Innatos: ya que le corresponden a la persona desde su nacimiento.


● Vitalicios: porque su titular los posee durante toda su vida.
● Necesarios: no pueden faltar, aunque circunstancialmente pueden ser limitados.
● Extrapatrimoniales: carecen de valor económico, sin embargo, la lesión que se haga sobre
esos
derechos puede dar lugar a una indemnización económica (indemnización por daños y
prejuicios cuando se ha lesionado la vida, el honor, etc.)
● Inalienables: están fuera de comercio, no pueden venderse ni cederse.
● Imprescriptibles: el transcurso del tiempo no determina que ellos se adquieran o se
pierdan.
● Absolutos: se ejercen y se oponen contra todos.

Actos.

Aquellos actos que no admiten ser efectuados por otro que no sea la misma persona, son
los denominados “actos personalísimos”.
El fundamento de los actos personalísimos es mayoritariamente en la doctrina, el derecho a
la libertad, entendido como derecho a decidir, a emitir un consentimiento libre. Los actos
personalísimos giran en torno al concepto de persona como ser racional capaz de decidir
libremente. En este sentido, un límite para las injerencias del Estado o de terceros en la vida
de un ser humano, exigiéndose el consentimiento libre, personal e insustituible de la persona
para que tengan validez jurídica los actos.

17
UNIDAD III
1. Comienzo de la existencia de la persona humana según el Código Civil:
La existencia de la persona humana comienza con la concepción (Art19CCyC) (ésta dentro
o fuera del seno materno).
La formación de la persona humana puede provenir de dos actos:
● De un acto natural y biológico, es decir, del acto sexual entre el hombre y la mujer.
● también puede provenir de la técnica de reproducción asistida, es decir sea dentro o fuera del seno materno
(in vitro).

ARTÍCULO 21.- Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o
implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.

*Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.


*El nacimiento con vida se presume.

Todas las personas humanas, y las personas jurídicas, tenemos lo que se denomina
atributos.

¿Qué son los atributos? Los atributos son las cualidades extrínsecas que hacen a la
personalidad de un individuo. Todas las personas humanas tenemos los siguientes atributos;
la capacidad, el nombre, el estado civil, el domicilio y el patrimonio.

a. El nombre: Es una cualidad que hace que a l apersona se la identifique y se la diferencie


dentro de la sociedad. Es un derecho y un deber, un elemento esencial de la persona. Un
derecho Personalísimo. (Está compuesto por el Prenombre y el Apellido).

b. El estado Civil: Es aquel que nos demuestra el estado de la persona en sus relaciones
familiares y en sus relaciones sociales.

c. Domicilio: es el lugar donde la persona puede ser ubicada para el ejercicio de la


generalidad de los derechos y obligaciones de los que sea titular.

d. Patrimonio: Conjunto de bienes y derechos que posee una persona.

e. La Capacidad: es un atributo de la persona inherente a su condición como tal. El


reconocimiento de la capacidad guarda relación con el respeto de la dignidad y libertad
personal. Se divide en capacidad de Derecho y Capacidad de ejercicio

18
2. Capacidad de derecho: ART 20 Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular
de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de
hechos, simples actos o actos jurídicos determinados.

La capacidad e incapacidad de los sujetos de derecho nace de las facultades que en cada
caso les conceden o niegan las leyes.

Restricciones de la capacidad de derecho, efectos.


Las restricciones a la capacidad de derecho son:
a. Excepcionales;
b. Solo pueden estar establecidas legalmente;
c. No pueden ser totales o absolutas;

Las restricciones se imponen a una persona en relación con ciertos hechos, simples actos o
actos jurídicos.

Capacidad de ejercicio:
Art 23-Capacidad de ejercicio: Es la aptitud de la persona humana, para ejercer por sí misma
los derechos de los que fuera titular, excepto las limitaciones expresamente previstas en el
CCCN y en una sentencia judicial.

INCAPACIADAD DE EJERCICIO
Es la falta de aptitud de la persona para ejercer por sí misma derechos o para realizar actos
jurídicos

(art. 24): son incapaces de ejercicio:


a. La persona por nacer;
b. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente;
c. La persona declarada incapaz por sentencia judicial.

CESE DE INCAPACIDAD Y DE RESTRICCIONESA A LA CAPACIDAD (art.47):


debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario
integrado conforme a las pautas del art. 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la
persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar las nóminas de actos que
la persona puede realizar por si o con la asistencia de su curador o apoyo.

PERSONA CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y CON INCAPACIDAD (art 32): el


juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13
años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de
suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede
resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el
art. 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades
y circunstancias de la persona.

3. La persona por nacer en el derecho civil.

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Artículo 21: "Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan
irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la
persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume; si alguien argumenta que nació
con vida, lo tiene que probar.

Medio de prueba: El nacimiento ocurrido en la Republica, sus circunstancias de tiempo y


lugar, el sexo y nombre se prueba con las partidas del registro civil (Acta o partida de
nacimiento). Registro civil de capacidad y estado de las personas. Hay otros medios de
prueba que pueden ser filmarle, con testigos, etc. La prueba consta del testimonio de
aquellos que hayan asistido al parto, esencialmente el del médico o partera, y que hubiesen
oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubiesen visto otros signos de vida.

4- Persona menor de edad. El Art 25) dispone sobre el alcance del menor de edad y
adolescente.

- Menor de edad: es la persona que no ha cumplido dieciocho años.

- Adolescente: Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió
trece años.

- Capacidades previas a la mayoría de edad: Se le autoriza decisiones sobre su cuerpo,


cuando se trata de tratamientos médicos no invasivos o con la asistencia de sus
progenitores si se tratara de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud,
de acuerdo lo que resulta del Art 26) del Código y del Art 1) de la ley 26.529 sobre
Derechos del Paciente.

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”

Mayoría de edad: se adquiere el día que el menor cumpla los 18 años cesando su incapacidad
de hecho (art. 128 del C.C) quedando habilitados para todos los actos de la vida civil, sin
depender para ello de ninguna formalidad, ni autorización de los padres, tutores o jueces;
aunque para poseer y administrar sus bienes depende de una orden judicial.

A pesar de que el legislador establece la mayoría de edad a partir de los 18 años, la


obligación alimentaria de los padres se extiende hasta los 21 años, salvo que el menor cuente
con recursos financieros suficientes.

Emancipación.
Concepto: EL instituto de la emancipación es el acto por el cual se produce la extinción de
la responsabilidad parental y a la vez de la adquisición de plena capacidad de ejercicio del
menor de edad por el hecho de haber contraído matrimonio.
*La emancipación tiene como efecto la adquisición de capacidad por la persona menor de
edad.
*Es Irrevocable.

20
En el supuesto de que se casen antes de los 18, el casado adquiere la capacidad de derecho
plena, y esa emancipación no es revocable, o sea, que al divorciarse no perdería su carácter
de emancipado.

Consecuencias: Actos prohibidos a la persona emancipada (Art. 28)


La persona emancipada no puede ni con autorización judicial:
a. Aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito (liquidación: pago total a una cuenta o
finalizar un estado de algo);
b. Hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
c. Afianzar (defender) obligaciones

Hay actos que la persona emancipada si puede realizar, pero es necesario la autorización
judicial. Por ejemplo: Para disponer de los bienes adquiridos a título gratuito.

Art. 27 del CCyC: Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho
años emancipa a la persona menor de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas
en este Código.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la
emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en
que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la
mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

5. Inhabilitado

Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a
su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del
patrimonio. Su finalidad es la protección del patrimonio familiar. La acción sólo
corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.

Artículo 48. Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de
sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con
discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con
discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada,
física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables
para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al
cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.

Artículo 49. Efectos La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo,


que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en
los demás actos que el juez fije en la sentencia.

● ¿el pródigo es capaz o incapaz? Podemos decir que es una persona capaz, que puede
administrar sus bienes y realizar todo tipo de actos jurídicos pero el juez le restringe la
capacidad para ejercer por sí actos de disposición entre vivos u otros actos (no decir a no ser
de que pregunte).

21
● ¿Cuándo cesa la inhabilitación? lo dice el art. 50: es necesario que el peticionante lo solicite
al mismo juez que declaró la inhabilitación, y que aporte nuevos exámenes
interdisciplinarios que demuestren el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona


puede realizar por sí o con apoyo.

Artículo 50. Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que
la declaró, previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la
persona.
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona
puede realizar por sí o con apoyo.

6. Sistema de apoyo al ejercicio de capacidad

Art.43-Concepto. Función. Designación: Se entiende por apoyo a cualquier medida de


carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones
para dirigir su persona, administrar sus bienes, y celebrar actos jurídicos en general.
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza
para que le presten dicho apoyo.

Tutela: institución destinada a proteger la persona y bienes del menor que no ha alcanzado
la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad
parental (antes llamada patria potestad), ya sea por no tener padres vivos o porque estos
tienen perdida o suspendida la responsabilidad parental.

Tipos de tutela:
♣ Dada por los padres (a través de testamento o escritura pública), como lo determina el art.
106, la designación debe ser aprobada judicialmente.
♣ Tutela dativa (art. 107) es la que otorga el juez ante la ausencia de designación paterna o
ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, en este
caso, el juez designa tutor a la persona más idónea .
♣ Tutela especial (art.109), cuando existe conflicto de intereses entre representados y
representantes, cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos
menores de edad, cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación
del tutor que corresponda, entre otros casos.

Curatela: institución destinada a proteger la persona y bienes del que ha sido declarado
judicialmente incapaz y cuyo objetivo principal es que la persona recupere su salud.

El tutor podrá realizar actos ordinarios de administración relacionados con la protección del
menor, por ej., gastos destinados a la educación, alimentos, vestimenta, salud, etc. del menor
o destinados a la protección de sus bienes, por ej., gastos de mantenimiento de inmuebles,
pago de impuestos, reparación de bienes muebles, etc.

22
Cuentas de la Tutela y Curatela en el CCyC:
Cuando termina la tutela y curatela, el tutor y curador deben hacer la rendición de
cuentas final y entregar los bienes e informar todo lo concerniente a la gestión en el
plazo que el juez determine. Las cuentas deben rendirse judicialmente (arts. 130 y 131).

Artículo 130. Deber de rendir cuentas. Periodicidad. Quien la ejerza debe llevar cuenta fiel y
documentada de las entradas y gastos de su gestión. Debe rendir cuentas al término de cada año, al
cesar en el cargo, y cuando el juez lo ordena, de oficio, o a petición del Ministerio Público. La
obligación de rendición de cuentas es individual y su aprobación sólo libera a quien da cumplimiento
a la misma. Aprobada la cuenta del primer año, puede disponerse que las posteriores se rindan en
otros plazos, cuando la naturaleza de la administración así lo justifique.

Artículo 131. Rendición final Terminada la tutela, quien la ejerza o sus herederos deben entregar los
bienes de inmediato, e informar de la gestión dentro del plazo que el juez señale, aunque el tutelado
en su testamento lo exima de ese deber. Las cuentas deben rendirse judicialmente con intervención
del Ministerio Público.

Artículo 132. Gastos de la rendición. Los gastos de la rendición de cuentas deben ser
adelantados por quien ejerce la tutela y deben ser reembolsados por el tutelado si son rendidas
en debida forma.

Artículo 133. Gastos de la gestión. Quien ejerce la tutela tiene derecho a la restitución de los
gastos razonables hechos en la gestión, aunque de ellos no resulte utilidad al tutelado. Los
saldos de la cuenta devengan intereses.

Artículo 134. Daños. Si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se comprueba su


mala administración atribuible a dolo o culpa, debe indemnizar el daño causado a su tutelado.
La indemnización no debe ser inferior a lo que los bienes han podido razonablemente producir.

7. Nombre:
Artículo 62. Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el
prenombre y el apellido que le corresponden.

 Concepto: Es una cualidad que hace que a la persona se la identifique y se la diferencie


dentro de la sociedad. Es un derecho y un deber, un elemento esencial de la persona. Un
derecho Personalísimo.

 Función: La función es identificar

 Elementos: Está compuesto por el Prenombre y el Apellido.

 Régimen Legal del Nombre: Art. 63, 64, 65.

23
Artículo 63. Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta
a las reglas siguientes:

a. Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal
fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la
autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el
Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;

b. No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros


prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden
inscribirse prenombres extravagantes;

c. Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y


latinoamericanas.

Artículo 64. Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno
de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del
interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración


compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la
filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este
artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta
de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

Artículo 65. Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La persona
menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las personas con el apellido que está usando, o en su defecto,
con un apellido común.

Régimen legal y prueba: (se adquiere gracias a los padres o al Estado)


Se prueba con la partida de nacimiento correspondiente (copia del libro de nacimiento que
debe llevar el registro civil que corresponda) el nacimiento ocurrido en la República, sus
circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas
En el caso de la persona jurídica pueden llevar cualquier nombre, sea de una persona física,
si esta no se opone, como cualquier nombre de fantasía.
El nombre comercial, cualquiera sea, debe ir seguido de las siglas correspondientes a su
identificación sobre todo si se trata de sociedades comerciales.

Artículo 66. Casos especiales


La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede
pedir la inscripción del que está usando.

24
Artículo 67. Cónyuges
Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de”
o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar
el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a
conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras
no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.
Artículo 68. Nombre del hijo adoptivo
El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo 5, Título VI del Libro
Segundo de este Código.
Artículo 69. Cambio de nombre
El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez.
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:
a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre
que se encuentre acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre
por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima
de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad.
Prueba. El art. 96 del Código establece respecto a la prueba del nacimiento, de la muerte y
de la edad, en lo que se refiere a lo ocurrido en la república, sus circunstancias de tiempo y
lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las respectivas
partidas del Registro Civil. Del mismo modo, se prueba la muerte de las personas fallecidas
en la república. La rectificación de las partidas, se hace conforme a lo dispuesto en la
legislación especial.

Domicilio: El domicilio es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la
producción de determinados efectos jurídicos.

La función es una exigencia ineludible del buen orden social, que las personas puedan ser
ubicadas en el territorio. Es necesario que exista un lugar determinado donde a las personas
se les pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones, el pago de los impuestos, donde se
los pueda notificar jurídica y administrativamente; se precisa que las personas tengan un
asiento jurídico, en donde puedan reclamar la protección de las leyes.

Clasificación. General:

Artículo 73. Domicilio real


La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual o donde
desempeñare su actividad profesional o económica si así la tuviere. Es entonces el lugar
donde una persona vive, en donde tiene el centro principal de sus actividades, en donde
reside habitualmente.

Artículo 74. Domicilio legal


El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una
persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas
25
especiales:
a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio
conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

Artículo 75. Domicilio especial: Donde las partes de un contrato pueden elegir un domicilio
para el ejercicio de los derechos que de él emanan.

Artículo 76. Domicilio ignorado


La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste
también se ignora en el último domicilio conocido.
Artículo 77. Cambio de domicilio
El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por
contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica
instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de
permanecer en ella.

ESTADO CIVIL: es la posición que detenta la persona frente a la sociedad, ya sea soltero, casado,
divorciado, viudo. El mismo se prueba con las actas de matrimonio expedidas del registro civil.

Consecuencias: una vez que una persona contrae matrimonio no recupera la calidad de soltero, este
sujeto pasa a ser divorciado en caso de anularse el matrimonio y viudo si el cónyuge fallece.

8. Fin de la existencia de la persona individual.

La existencia de la persona humana termina por su muerte, quedando la comprobación


sujeta a los estándares médicos aceptados.

Artículo 93. Principio general


La existencia de la persona humana termina por su muerte.
Artículo 94. Comprobación de la muerte
La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados,
aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver.

AUSENCIA
Artículo 79. La ausencia de una persona implica jurídicamente la desaparición de la misma
en su domicilio real.
- Simple ausencia: cuando una persona se ausenta de su domicilio sin dejar un apoderado a
sus bienes, sin comunicar a donde se fue, dar noticia de que existe o que aún está vivo
entonces ahí se lo va a tener como simple ausencia y se le debe nombrar un curador a sus
bienes.
Para pedir la declaración de ausencia lo deben hacer las personas legitimadas, es decir los
26
herederos o los interesados en pedir un curador, estos pueden ser los padres, abuelos, hijos,
nietos, entonces se le nombra un curador a los bienes.

- Ausencia con presunción de fallecimiento: Tenemos dos casos:


a) Caso ordinario: La primera hipótesis es la desaparición de una persona del lugar de su
domicilio, sin que tenga noticias de ella por el termino de tres años, sin que medie
ningún accidente u otro hecho del que haya podido resultar un fallecimiento.
Simplemente la persona ha desaparecido. En este caso la ley presume el fallecimiento a
los tres años, haya o no haya dejado apoderado (art 85). El termino se cuenta desde la
fecha de la ultima noticia que se tuvo de la existencia del ausente (art 85).
b) Caso extraordinario: Pero si la persona hubiera desaparecido a raíz de un accidente u
otro hecho cualquiera capaz de provocarle la muerte, no se justificaría un plazo tan
prolongado para presumir el deceso. El código prevé dos hipótesis diferentes en el art
86:
1) Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terremoto, acción
de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte o
participó en una actividad que implique el mismo riesgo, se presume el
fallecimiento del ausente si no se tuviere noticas de él por el termino de dos
años contando desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso.
2) Si el ausente se encontrara en una nave o aeronave naufragados o perdidos,
y no se tuviese noticas de su existencia el plazo se reduce a 6 meses del día
en el que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido (art 86).

En caso de que no se sepa con certeza el día del siniestro, el plazo se contara de la siguiente manera;
1) si se trata de la hipótesis de incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante,
empezará a contarse desde el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
2) si hubiera desaparecido en un buque o aeronave, desde el ultimo día que se tuvo noticias de la nave
perdida. Estas reglas según el art 90.

Efectos.

a. Causal de disolución del matrimonio.


b. Permite abrir la sucesión de los bienes del ausente.
c. No pueden vender ni grabar los bienes por años.
d. Si el ausente re aparece se deben devolver los bienes.

MUERTE NATURAL:
Consiste en la cesación de la vida biológica producida por un medio natural.

PRUEBA:
la muerte natural se prueba, con la inscripción en el registro de estado civil y capacidad de
las personas, es decir, que para tenerse a una persona por fallecida debe existir el cadáver.
La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes insuficientes o no
desempeña el mandato.

EFECTOS:
la muerte y la transición de la herencia se producen en el mismo instante del fallecimiento
de las personas.

27
MUERTE PRESUNTA: es la que un juez declara muerta a una persona que ha
desaparecido y se ignora si vive o no.
EFECTOS:
a) Se abre el testamento: se inventarían los bienes del ausente.
b) El dominio de los bienes: se inscribe al nombre de los herederos;
c) Mantener y administrarlo o pedir la disolución de dicha sociedad.

9. El patrimonio: El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Todos los derechos


patrimoniales de los que una persona pueda resultar titular constituyen su patrimonio.
Caracteres:

● Universalidad jurídica: El patrimonio constituye una universalidad jurídica, ya que está


formada por un conjunto de bienes y obligaciones.
● Es único e indivisible ya que a cada persona pertenece a un patrimonio general y solo uno.
● Prenda común de los acreedores: los acreedores, ante el incumplimiento voluntario de sus
obligaciones por parte del deudor puede dirigir sus acciones contra los bienes que integran
el patrimonio de este, ejecutándolo de la forma establecida por la ley para tener la
satisfacción de sus créditos. De ninguna manera significa que el acreedor tiene el derecho
de apoderarse de los bienes del deudor.

10. DISTINTAS CIASES DE ACREEDORES:

El deudor responde por las obligaciones contraídas ante sus acreedores con el conjunto de
bienes que conforman su patrimonio, tanto presente como futuro. (Art. 743).

a) Privilegiados: son aquellos que tienen privilegio —dado por la ley- de ser pagados con
preferencia, es decir, antes que otros acreedores. Por ejemplo, los trabajadores, los créditos
alimentarios, acreedor hipotecario, indemnización por accidentes, gastos por enfermedad.

• Generales: recaen sobre todos los bienes muebles e inmuebles del deudor.
• Especiales: inciden sobre cosas especiales.

b) Quirografarios (o comunes): son los que carecen de toda preferencia y, por lo tanto, cobran
después de que hayan cobrado los acreedores con privilegio o con derecho real de garantía.
Si el patrimonio del deudor no alcanza, ellos cobran "a prorrata" de sus créditos.

MEDIDAS CONSERVATORIAS: Generalmente, el común de las personas tiende a


encubrir sus bienes con la complicidad de otro a modo de evitar el pago de sus obligaciones
en detrimento del crédito del acreedor. A fin de evitar esta malicia, la ley ampara a los
acreedores a fin de que estos puedan garantizar sus créditos con medidas que precautelan el
desvío de los bienes del deudor hacia otra persona. Estas medidas son, en la actualidad, de
diversas clases; que por la naturaleza de la obligación son aplicables a dar garantía por los
bienes del deudor en la medida que no afecten las excepcionadas, y también existen medidas
conservatorias que genéricas que tienden a precautelar actos del deudor o de las personas
obligadas a realizar o de omitir una prestación.
Algunas de estas medidas son:
28
▪ Embargo preventivo: medida cautelar sobre uno o varios bienes del deudor, se establece con
el objeto de inmovilizarlos y asegurar la responsabilidad del embargado.
▪ Secuestro: consiste en desapoderar de un bien al deudor y entregarlo en depósito a un
tercero.
▪ Intervención Judicial: consiste en designar a una persona para que intervenga en la vida
económica de una persona física o jurídica, con el fin de controlar la administración
(fiscalizador); reemplazar al administrador (administrador judicial); informar al juzgado
(veedor); incautar ingresos (recaudador); etc.
▪ Inhibición general de bienes: medida cautelar que impide al deudor vender o gravar sus
inmuebles o bienes registrables. Es muy útil cuando el embargo resulta ineficaz, porque no
se conocen los bienes del deudor.
▪ Anotación de litis: consiste en anotar en un Registro determinado que con relación a un bien
existe un litigio pendiente. Esta medida no impide gravar ni vender el bien, solo avisa que
sobre un bien hay litigio, de modo que los terceros luego no pueden desconocer los derechos
del vencedor del pleito.
▪ Prohibición de innovar: consiste en que le juez prohíba modificar una situación de hecho o
de derecho existente en determinado momento. Su fin es que esa situación se mantenga.
▪ Prohibición de contratar: consiste en prohibir contratar sobre ciertos bienes. La prohibición
puede originarse en la ley, en un contrato o en la necesidad de asegurar la ejecución o los
bienes objeto de un pleito.

29
Unidad 4: LAS PERSONAS JURIDICAS
“Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento
de su objeto y los fines de su creación (art. 141 CCyC)”
1.1. Comienzo de su Existencia.

COMIENZO DE SU EXISTENCIA: La existencia de la persona jurídica comienza desde su constitución, es


decir, desde el momento en que un grupo de personas decide y formaliza el acto constitutivo. En los casos en
que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.
Acto constitutivo: En ese acto constitutivo se establecen los estatutos de las personas jurídicas , y ¿Qué son los
estatutos? Son las reglas básicas que estructuran la organización y la vida de las personas jurídicas. En
ellos están determinados por ejemplo el fin u objeto de la entidad, su nombre y domicilio, derechos y
deberes de los miembros, disolución y destino de los bienes. Los estatutos constituyen un requisito
necesario para la concesión de la personería jurídica (es un requisito indispensable cuando se trata de
personas jurídicas tales como: Asociaciones, fundaciones o sociedades anónimas).

1.2. Personalidad Diferenciada.


Art 143 La persona jurídica es una persona distinta de cada uno de los
miembros que la componen.

⮚ Las obligaciones y derechos que la persona jurídica pueda tener, son


absolutamente independientes de los derechos y obligaciones de sus miembros.
⮚ La persona jurídica tiene un patrimonio distinto al de sus miembros.
⮚ La persona jurídica está obligada a satisfacer sus propias deudas y sus miembros
no están obligados a pagar las deudas de la entidad.

Derecho Privado I P á g i n a 1 | 11
1.4 Clasificación:

Las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas públicas y personas jurídicas


privadas.

• Personas jurídicas públicas: son aquellas en cuya creación, existencia


y funcionamiento interviene el Estado.

Se rigen por el derecho público, aun cuando parte de su actividad esté bajo
regulación del derecho privado.

• Personas jurídicas privadas: son aquellas en cuya creación, existencia y


funcionamiento intervienen los particulares. Se rigen por el derecho privado aun
cuando requieran autorización para funcionar.

1.3. Persona Jurídicas Públicas. Enumeración según el Código Civil y Comercial.

Son personas jurídicas públicas (art. 146 CCyC):

⮚ El estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los


municipios, las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la
Republica a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter (empresas
del Estado, las obras sociales).

⮚ Los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional


público reconozca personalidad jurídica (ej. la cruz roja).

⮚ La Iglesia Católica.

1.4. Ley Aplicable.

Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo,


capacidad, funcionamiento y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su
constitución (ART 147).

Derecho Privado I P á g i n a 2 | 11
2. Personas Jurídicas Privadas.
2.1. Son personas jurídicas privadas: (art.148 CCyC)
⮚ las sociedades;
⮚ las asociaciones civiles;
⮚ las simples asociaciones;
⮚ las fundaciones;
⮚ las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
⮚ las mutuales;
⮚ las cooperativas;
⮚ el consorcio de propiedad horizontal;
⮚ toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo
carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

2.2. Leyes Aplicables.


Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la república, se rigen:

a. Por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;


b. Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los
reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;
c. Por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este
Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo


dispuesto en la Ley General de Sociedades.

2.3. Participación del Estado.

La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de


éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones
diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.
(art. 149 CCyC)
Sociedades de economía mixta en las que el Estado participa en una empresa privada.
Esta participación del Estado o transforma a esta en persona jurídica publica, pero
teniendo en cuenta el interés público comprometido pueden haber diferencias a favor
del Estado.

3. Atributos y Efectos de la Personalidad Jurídica.


- La persona jurídica es distinta a los socios que la integran;
- Tiene nombre y domicilio propio;
- Carecen de capacidad de ejercicio ya que solo pueden actuar a través de sus representantes;
Derecho Privado I P á g i n a 3 | 11
- Solo pueden adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de
su creación;
- Tienen un patrimonio propio independiente de los miembros;
- Un miembro puede celebrar un contrato con la persona jurídica;
- Tienen los mismos atributos que las personas físicas, a excepción del estado civil.

4. Nombre.
Artículo 151: Nombre. “La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique
como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona
jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las
buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La
inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas
requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos
pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o
morales.”
4.1. Domicilio.
Artículo 152. Domicilio y sede social El domicilio de la persona jurídica es el fijado en
sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que
posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de
dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El
cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma
parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

[Link].
Artículo 154: “La persona jurídica debe tener un patrimonio”.
El patrimonio es uno de los atributos de la personalidad, de ahí que no se considera idea de una
persona jurídica sin patrimonio. Este patrimonio estará compuesto por todos los bienes de que
ella es titular y asimismo de las cargas que la gravan. La persona jurídica en formación
puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.”

4.3. Duración.
Artículo 155: Duración: en principio la duración de la persona jurídica es perpetua, no tiene
un límite, salvo que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.

Objeto: el objeto de la persona jurídica es la actividad a la que esta se va a dedicar. Debe ser
indicado con claridad y exactitud (art 156 CCyC).

Artículo 156. Objeto El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y


determinado.

Derecho Privado I P á g i n a 4 | 11
5. Funcionamiento.
Estatuto: son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona
jurídica (la explicación de los estatutos esta más arriba).
5.1. Gobierno, Administración y Fiscalización.

• El contenido del Estatuto debe incluir normas sobre el gobierno, la


administración y representación, y si la ley lo exige sobre la
fiscalización (art.158 CCyC)
• Fijará el modo de tomar las decisiones, la forma de votar, los derechos y
obligaciones de cada miembro
• En caso de ausencia de previsiones en el estatuto, el art.158 CCyC fija
dos normas supletorias
. En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas (art 158):
a. si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en
una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les
permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta
debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la
modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio
utilizado para comunicarse;
b. los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del
consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación
previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario
a tratar es aprobado por unanimidad.

5.2. Los Estatutos.

El Estatuto constituye la ley interna de las personas jurídicas no es inmutable, puede ser
modificado en la forma que el mismo o la ley establezca.

El Estatuto consiste en el conjunto de estipulaciones destinadas a regular la


organización y el funcionamiento de las personas jurídicas. En el Estatuto se encuentra
individualizado el objeto de la entidad, los derechos y deberes de los miembros, o
socios, el funcionamiento de los órganos de la entidad, la formación y composición del
patrimonio, y la disolución el destino de los bienes.

Derecho Privado I P á g i n a 5 | 11
Artículo 157. Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas puede ser
modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan. La modificación del estatuto
produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a
partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.

6. Asociación.
Concepto. Las asociaciones civiles son personas jurídicas privadas sin fines de
lucro.
Artículo 168. Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario
al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto
a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas,
artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores
constitucionales.
No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para
sus miembros o terceros.
Características. Las asociaciones civiles pueden realizar actividades lucrativas, en
la medida en que las ganancias obtenidas sean reinvertidas en el cumplimiento del
objeto de la asociación; pero, a diferencia de lo que acontece en las sociedades, éstas
nunca pueden ser repartidas entre los asociados.

Requisitos para su Constitución.


La asociación civil debe ser constituida por instrumento público (art. 169). Quienes
concurren al otorgamiento del acto constitutivo de la entidad revisten el carácter de
asociados.
Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar (art. 174). Una vez
obtenida dicha autorización, el acto constitutivo debe ser inscripto en el Registro
Público de Cobmercio correspondiente a la jurisdicción de la entidad.
Artículo 170. Contenido: El acto constitutivo debe contener: la identificación de los
constituyentes; el nombre de la asociación con el aditamento “asociación civil”; el objeto;
el domicilio; el plazo; las causales de disolución; las contribuciones que conforman el
patrimonio inicial y el valor que se les asigna; el régimen de administración y
representación; la fecha de cierre del ejercicio económico; el régimen de ingreso,
admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las
decisiones; los órganos de gobierno, administración y fiscalización; el procedimiento de
liquidación y el destino de los bienes después de la liquidación

Derecho Privado I P á g i n a 6 | 11
Órganos de Gobierno.
⮚ Órgano de administración (art. 171), es la Comisión Directiva, debe estar
integrada por asociados a quienes no se les puede restringir abusivamente el
derecho de integrar la comisión.
⮚ La primera comisión directiva se designa en el acta constitutiva de la
asociación, y las posteriores, en la Asamblea. El estatuto debe contemplar los
cargos de presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión
directiva tienen carácter de vocales.
⮚ Conforme el art. 176 cesan en sus cargos por muerte, declaración de
incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para
el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal
contemplada en el estatuto.
Asamblea: Es el órgano deliberativo, todos los socios tienen derecho a participar en la
asamblea, pero según el CCCN (art. 178) deben tener las cuotas sociales al día para poder
participar. La asamblea es la autoridad superior de la asociación y se encarga de la toma de
decisiones fundamentales para la entidad, ésta funciona sobre dos clases de asambleas:
Ordinaria: son las que se reúnen periódicamente de acuerdo como lo establece el
estatuto.
Extraordinaria: son las que están previstas para casos específicos o especiales

Órgano de fiscalización
(art. 172): lo pueden integrar asociados y no asociados. La fiscalización privada
puede ser unipersonal (el síndico) o pluripersonal (comisión revisora de cuentas),
siendo obligatoria en asociaciones que tengan más de cien miembros.
Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo
integrantes de la comisión.
Miembros, Deberes y Derechos.

Los miembros tienen el derecho de participar en los órganos de gobierno de la


asociación, esa facultad puede estar limitada únicamente por lo que establece el estatuto,
como por ej. Cuándo se exige una determinada antigüedad en la entidad para ser
candidato a un cargo electivo.
De acuerdo con el art. 178 CCCN los socios están obligados al pago de la cuota social
que fije el estatuto y determine la asamblea o la comisión directiva, la falta de pago
puede impedir su intervención en los actos de gobierno.

7. Simples Asociaciones.
Concepto. La simple asociación o asociación simple constituye una especie de
asociación, erigiéndose en una verdadera persona jurídica y, por lo tanto, en un sujeto
de derechos, aunque con formalidades más sencillas para su constitución y un régimen

Derecho Privado I P á g i n a 7 | 11
de responsabilidad patrimonial agravada para los administradores de la entidad —de
hecho y de derecho— en caso de insolvencia.
Personalidad. Artículo 189. Existencia La simple asociación comienza su existencia
como persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.
Responsabilidad. Respecto a la responsabilidad de los miembros de las simples
asociaciones, en principio se aplica idéntica norma que para las asociaciones civiles: los
asociados no responden en forma directa ni subsidiaria y su responsabilidad se limita al
cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente, y al pago
de las cuotas o contribuciones que disponga el estatuto (art. 192 CCCN).

8. Fundación
Este tipo de entidad resulta necesaria cuando sus miembros deciden agruparse para
realizar actividades y obras de bien común, para las cuales el Estado prevé un régimen
especial con beneficios exclusivos, particularmente en materia fiscal.
Artículo 193. Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con
un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una
o más personas, destinado a hacer posibles sus fines. Para existir como tales requieren
necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener
autorización del Estado para funcionar. Si el fundador es una persona humana, puede
disponer su constitución por acto de última voluntad.
Caracteres.
• Es una persona jurídica privada.
• No hay socios ni asociados, solo beneficiarios.
• Tiene por finalidad el bien común, sin propósito de lucro (fin altruista).
• Se constituye necesariamente mediante instrumento público y necesita autorización del
estado para funcionar.
• Debe tener un patrimonio inicial que posibilite el cumplimiento de los fines propuestos.
● La fundación puede encarar actividades lucrativas para conservar su patrimonio y
obtener nuevos recursos.

Derecho Privado I P á g i n a 8 | 11
Requisitos para su Constitución:

Con motivo de la constitución y creación de una fundación —a través del acto


fundacional— debemos distinguir dos tipos de actos jurídicos interconectados
necesariamente entre sí:
a) el acto constitutivo es el acto jurídico en el cual el fundador se identifica y asume las
obligaciones necesarias para dotar de fondos suficientes a la entidad. El acto
constitutivo de la fundación debe ser otorgado por el fundador o fundadores si lo
hacen por acto entre vivos, a través de una donación, o bien, por la persona autorizada
por el juez de la sucesión si es por disposición de última voluntad.
b) El estatuto es el instrumento que rige para siempre la vida interna de la fundación.
Los datos que debe tener el instrumento de constitución son: datos del fundador,
domicilio, patrimonio inicial, plazo de duración de la fundación, la organización
del consejo de administración, cláusulas referidas al funcionamiento de la entidad,
procedimiento para reformar el estatuto, fecha de cierre del ejercicio anual,
cláusulas de disolución y procedimiento a llevar a cabo para la liquidación y el
destino de los bienes, plan trienal de acción.

Órganos de Gobierno (art 201 y 205 según CCyC comentado)


⮚ El Consejo de Administración (201) es el órgano máximo de la fundación a
cuyo cargo está el gobierno y la administración de la entidad según las
funciones estatutarias. Está integrado por un mínimo de tres (3) personas
humanas. Los fundadores pueden reservarse (sólo si el estatuto lo permite) dos
facultades: 1) ocupar cargos en el consejo de administración y 2) designar
consejeros cuando cumplan su mandato o haya vacancia en el cargo.
⮚ El Comité Ejecutivo (art 205) Excepcionalmente, y siempre que lo autorice el
estatuto, el consejo de administración puede delegar funciones de gobierno y
administración a un comité ejecutivo, que estará compuesto por consejeros o
terceras personas ajenas a dicho órgano. Su función principal es encargarse
diariamente de las necesidades de la entidad. De acuerdo con la clase de labores
encomendadas, el estatuto puede prever alguna forma de retribución pecuniaria
a favor de los miembros del comité ejecutivo.
⮚ Autoridad de Contralor es el Estado quien asume la función de contralor y
fiscalización de la fundación

Derecho Privado I P á g i n a 9 | 11
Beneficiarios:
⮚ Las fundaciones no tienen socios ni asociados, tiene beneficiarios que
generalmente son indeterminados, por ej. los pacientes de la Fundación
Favaloro.
⮚ Los beneficiarios constituyen su razón de ser, pueden denunciar ante la
autoridad de contralor el cumplimiento de las finalidades de la fundación.

9. Sociedad Comercial. (ley 19550 de sociedades)


Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los
tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la
producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y
soportando las pérdidas.

10. Fin de su Existencia.

Artículo 163. Causales La persona jurídica se disuelve por:

⮚ Decisión de sus miembros, adoptada por unanimidad o la mayoría establecida en


el estatuto.
⮚ Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo
subordina su existencia.
⮚ Cuando se logra el fin para el cual la persona jurídica se formó.
⮚ Vencimiento del plazo
⮚ Declaración de quiebra.
⮚ Fusión y escisión
⮚ Reducción del número de miembros a uno, si la ley especial exige la pluralidad de ellos y esta
no es restablecida dentro de los tres meses.
⮚ Denegatoria o revocación firme de la autorización estatal para funcionar.
⮚ Agotamiento de los bienes destinados a sostener la fundación.
⮚ Cualquier otra causa prevista en el estatuto

Derecho Privado I P á g i n a 10 | 11
UNIDAD 5 “BIENES, HECHOS Y ACTOS JURIDICOS
Bienes.

Desde el punto de vista jurídico, llamamos bienes a todos aquellos objetos materiales e
inmateriales susceptibles de tener alguna utilidad, dentro de esta expresión quedan
incluidos los derechos.
Los bienes pueden ser clasificados jurídicamente bajo diversos criterios. Ahora nos
interesa el que atiende a la titularidad sobre ellos, a partir de la cual se puede decir que
los bienes pueden pertenecer a los particulares o al Estado.

1.1. Bienes del Dominio Público del Estado.

Concepto: Los bienes del dominio público son aquellos de propiedad del Estado. Para que
un bien quede sometido al régimen del dominio público, es menester que este se encuentre
afectado al uso público, ya sea directa o indirectamente. Esta característica NO concurre
en el caso de los bienes del dominio privado del Estado.
ARTÍCULO 235. Bienes pertenecientes al dominio público
✔ El mar territorial. La norma aclara que se entiende por mar territorial el agua, el
lecho y el subsuelo.
✔ Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas
marítimas.
✔ Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por los cauces naturales, los
lagos y lagunas navegables, glaciales y el ambiente peri glacial, aguas
subterráneas.
✔ Las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica
exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o
en los lagos y/o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares.
✔ El espacio aéreo supra yacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la
Nación Argentina.
✔ Las calles, plaza, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad o comodidad común.
✔ Los documentos oficiales del Estado.
✔ Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológico.

Derecho Privado I P á g i n a 11 | 18
Bienes del Dominio Privado del Estado.
Artículo 236 Pertenecen al Estado Nacional, provincial o municipal:
✔ Los inmuebles que carecen de dueño.
✔ Las minas.
✔ Los lagos no navegables que carecen de dueño.
✔ Las cosas muebles de dueños desconocidos que no sean abandonadas.
✔ Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por
cualquier título.

Según el artículo 237 del CCCN, los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e
imprescriptibles.
● Enajenar un bien significa ceder su propiedad a otro sujeto, a título gratuito u oneroso. Entonces,
un bien es enajenable cuando su titular puede disponerlo en esas condiciones. Este tipo de
operaciones no son posibles respecto de los bienes del dominio público, por eso se dice que son
inajenables.
● Embargar un bien ajeno supone inmovilizarlo dentro del patrimonio en que se ubican, a través de
un trámite judicial, como un modo de asegurarle al acreedor el pago de una deuda y como modo de
preparar una medida de desapoderamiento forzoso. El principio general es que los bienes de
cualquier sujeto son embargables, por constituir la garantía común de sus acreedores. La excepción
es que la embargabilidad no funciona en el campo de los bienes del dominio público. Al ser
inembargables, ni el Estado puede ofrecerlos como garantía de sus obligaciones, ni tampoco otro
sujeto podrá solicitar judicialmente su afectación.

1.2. Bienes de los Particulares.

Artículo 238. Bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los
particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas
establecidas por leyes especiales.

2. Bienes con relación a los Derecho de Incidencia Colectiva.


Derechos de Incidencia colectiva:

Son los que recaen sobre bienes comunes a todos los ciudadanos.

Características:
● Tutela de un bien colectivo;
● Pertenecen a toda la comunidad;
● Son Indivisibles, no admiten exclusión alguna.
Ejemplos de derechos de Incidencia colectiva:
● Medio ambiente sano.
● Valores culturales o espirituales.
● Protección al consumidor y al usuario.
● Derecho a la competencia y al control de los monopolios.

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● La fauna y la flora.
● Derecho a la salud, a la vida…

3. La Vivienda como Bien Patrimonial. No suelen pedir


Art 244
Se entiende que la vivienda es un derecho fundamental de toda persona

El alcance dispuesto por la norma, es afectar cualquier inmueble destinado a vivienda. En


ningún caso podrá afectarse más de un inmueble, en su totalidad o solo hasta una parte de
su valor. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe
optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija la autoridad
de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer
término.
Los beneficiarios son el cónyuge, hijos, ascendientes, descendientes y parientes colaterales.
Únicamente el Estado puede caer sobre el inmueble, las razones son las expensas, tasa,
cuota alimenticia e impuestos.
Finalidad: Que los acreedores no puedan embargar la casa, la protección del bien
patrimonial.
Pueden hacer la inscripción: titulares y beneficiario

Los Hechos y Actos Jurídicos

Concepto.

Art. 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al


ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o
situaciones jurídicas.
Interpretación del art 257: Conjunto de circunstancias que, producidas, deben determinar
ciertas consecuencias de acuerdo con la ley.
Los hechos que no tienen ninguna trascendencia jurídica se llaman simples hechos, tales
por ejemplo el trueno, la lluvia.
4.2. Clasificación.
El hecho jurídico puede ser Natural o Humano:
● Hecho Jurídico Natural: es aquel que se produce sin la intervención del hombre.
Por ejemplo; Cuando tengo una cosecha, la cual cubro con un seguro. Se produce
un granizo, tengo derecho a una indemnización.

● Hecho Jurídico Humano: es el que sucede con intervención del hombre, este
pude ser Voluntario o Involuntario.

Hecho jurídico humano – voluntario: las condiciones internas de los actos


voluntarios son el Discernimiento, Intención y Libertad (art 260 ccc).

⮚ Discernimiento: es la aptitud elemental para comprender el significado del


acto, es saber distinguir lo bueno de lo No bueno, lo justo de lo injusto.
⮚ Intención: es el propósito de realizar el acto.

Derecho Privado I P á g i n a 13 | 18
⮚ Libertad: es la posibilidad de llevar a cabo o no el acto jurídico según las
propias convivencias o deseos de las personas.
Estos son los tres aspectos Internos del Hecho Jurídico Humano Voluntario, lo cuales
ampliamos agregando un aspecto externo que es la Manifestación de la Voluntad.
La Manifestación de la Voluntad: Por manifestación de la voluntad debe entenderse
no solo la palabra verbal o escrita, sino toda conducta que de acuerdo con las
circunstancias permita inferir la existencia de una voluntad.
Hecho jurídico humano – involuntario:
a) quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;
c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin
perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales».
Aunque el mencionado texto legal se refiere sólo a la falta de discernimiento debe
destacarse que también la ausencia de los restantes elementos internos, intención y
libertad, provocaría la involuntariedad del acto. (Suaréz)

Acto Jurídico
Concepto.
(Art 259 CCyC) Es el acto Voluntario – Lícito que tiene por fin Inmediato establecer
entre las personas relaciones Jurídicas: crear, modificar, transferir o aniquilar derechos y
obligaciones.

¿Cuál es la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico?


Que en el hecho jurídico hay una acción, una omisión, pero no hay voluntad, en cambio en
el acto jurídico hay voluntad, es decir hay un querer una decisión del sujeto de realizar el
acto o de no realizarlo y además debe ser licito, para que sea acto jurídico tiene que ser acto
licito es decir que no debe ser contrario al ordenamiento jurídico ni a la moral ni a las buenas
costumbres, porque si no se habla de acto ilícito.
La diferencia sustancial es que para que sea un hecho jurídico tiene que ser presupuesto de
una ley.

Clasificación de los actos jurídicos:


✔ Positivos y negativos. Según que sea un acto que conlleve una acción o una omisión.

✔ Unilaterales y bilaterales: unilateral cuando es la voluntad de una sola persona para su


formación del acto y bilaterales cuando requieren la intervención del conocimiento de dos
o más personas para la realización del acto.

✔ Entre vivos y de última voluntad: los actos jurídicos cuya eficacia no depende del
fallecimiento son los actos entre vivos. En cambio, de última voluntad son aquellos que
para efectivizarse o para poder llevarse a cabo requieren del fallecimiento de la persona.

Derecho Privado I P á g i n a 14 | 18
✔ Onerosos y gratuitos: según que tengan o no contenido económico. Onerosos son los actos
a título oneroso cuando las ventajas de una u otra de las partes presupone la prestación que
de ella se ha hecho, en cambio en el gratuito no presupone ninguna prestación y hay una
ventaja a favor de una de las partes.

✔ Actos formales y no formales: según que se encuentren, que la ley haya prescripto o no
formalidades para la constitución del acto. Son no formales aquellos en que la ley no ah
prescripto una determinada formalidad. En cambio, son formales aquellos para los cuales
la ley ah prescripto y ha establecido que deben cumplirse determinadas formalidades para
poder llevar adelante el acto.

✔ Actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales: Son actos jurídicos patrimoniales


aquellos que tienen un contenido económico, que son susceptibles de un valor económico,
por ejemplo, los contratos, habitualmente realizados con dicho contenido.

Los actos jurídicos Extrapatrimoniales no tienen contenido económico, por ejemplo, el


matrimonio, la adopción, etc.

✔ Actos de disposición y actos de administración: los actos de disposición son aquellos que
pueden causar un cambio o una modificación en el patrimonio de la persona. En cambio,
los actos de administración hacen a la conservación y al mantenimiento del patrimonio no
pueden cambiar el patrimonio.
✔ El acto Jurídico tiene elementos esenciales, elementos accidentales y naturales.

Los elementos esenciales del acto jurídico son:


Sujeto: Es el elemento esencial del acto ya que sin él no habría dicho acto,
hacemos referencia a la o las personas que son parte del acto jurídico, la/as
persona/as que realiza el acto. La capacidad del sujeto es el elemento necesario
imprescindible para que el acto sea voluntario junto al sujeto debe ser capaz
siempre ya que si no lo es acarrea la nulidad el acto.
Por si pregunta:
- Sujeto activo: es quien tiene el derecho subjetivo principal, la
prerrogativa de exigir del otro el cumplimiento del deber jurídico.
En un contrato de préstamo de dinero, por ejemplo, lo será el que
entrega la suma de dinero a otro teniendo la prerrogativa de exigir
su devolución en determinado plazo y con cierto interés.
- Sujeto pasivo: es quien tiene el deber jurídico, el deudor de la
prestación principal; en el mutuo referido, lo es quien debe devolver
el dinero al prestador en el plazo y con el interés pactado. (Suaréz)

Objeto: es la cosa o hecho sobre la cual recae la obligación contraída, es la


prestación adeudada. Para que sea considerado objeto deben ser determinado,
lícito, posible, conforme a la moral y a la costumbre. El objeto debe estar en el
comercio. (art 279)
Causa: La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que

Derecho Privado I P á g i n a 15 | 18
ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos
exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma
expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. (Art. 281)
Forma: Es la manera o el medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su
voluntad.

Los elementos accidentales del acto jurídico son: la Condición, el Plazo y el Cargo.
La Condición: El nacimiento o la extensión del acto queda supeditado a un
acontecimiento futuro e incierto (algo incierto ejemplo un nacimiento con vida)
Por si pregunta:
Las condiciones pueden clasificarse en: Suspensivas y Resolutorias, Potestativas,
causales y Mixtas, Positivas y Negativas.
- Condición Suspensiva: es suspensiva cuando lo que se haya subordinado
a ella es el nacimiento de un derecho.
- Condición Resolutoria: es la que determina que, si se cumple, el acto
jurídico queda resuelto, pero, entre tanto se considera consumado y con
total validez.
- Condición Potestativa: Se da únicamente por la mera voluntad del
prometiente, lo cual carece de sentido jurídico, siendo sancionada con
nulidad absoluta.
- Condición Causal: cuando el hecho es ajeno a la voluntad del interesado,
siendo un hecho de la naturaleza o un comportamiento de un tercero.
- Condición Mixta: cuando el hecho depende tanto de la voluntad de uno
de los sujetos, como de un hecho natural o de la voluntad de un tercero.
La obligación es válida en este caso.

Derecho Privado I P á g i n a 16 | 18
El plazo o Término: es cuando el nacimiento o la extinción del acto queda supeditado un
acontecimiento futuro y cierto. El plazo siempre es cierto contrario a la condición porque
siempre se va a cumplir porque hay certeza. (acontecimiento con plazo ejemplo cuando
cumplas 18 vas a manejar)
Por si pregunta
El plazo puede ser Suspensivo y resolutorio, Expreso y tácito.
- Plazo Suspensivo: Es el acontecimiento incierto el futuro del que se
hace depender el nacimiento de los efectos del acto jurídico
- Plazo Resolutorio: Cuando del acontecimiento incierto y futuro se
hace depender la extinción del acto jurídico.
- Plazo Expreso: cuando esta positivamente expresado el hecho que
hace vencer la obligación. Por ej: “Te pagare el dinero el día
25/12/21”.
- Plazo Tácito: cuando resulta de las circunstancias o de la naturaleza
de la obligación. Por ej: “Te entregare 10 ovejas que tengo en
Mendoza en tu campo de Jujuy”.

Cargo: es llamada carga o modo que es cuando al acto jurídico se le agrega algún tipo de obligación
accesoria al acto principal. Por ejemplo, el fundador de una fundación que pone como carga que no
se puede cambiar la fachada del edificio que dono esto es un acto voluntario con un cargo.

Representación
Artículo 358. Principio. Fuentes
Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto
en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho.
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta
de una regla de derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica.
En las relaciones de familia la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones de
este Capítulo.
La representación puede ser legal o convencional. En la primera tiene su origen en la ley,
como la representación de los padres de sus hijos menores, los incapaces declarados por el
juez con la designación de un curador. En el segundo caso, nace de la voluntad de las partes,
como el mandato y la gestión de negocios.
Por cuestiones de no poder ejercitar los derechos por cuestiones de edad se le designa
tutores, cuando hay una disminución en la capacidad o una discapacidad total o parcial que
lleve a tener inferioridad con las demás personas se les designa un apoyo o un curador. Y
la representación voluntaria que es cuando otorgamos un poder o un mandato a una
persona, pero por cuestiones de negocios u otras cuestiones le otorgamos la representación
a un abogado o representante que nos represente para determinados actos.
Representación de menores: Las personas menores de edad ejercen sus derechos a través
de sus padres o representantes legales. (Padres o tutores), este articulo también determina
que existen derechos que el código va otorgando paulatinamente conforma el grado de
madurez de la persona el menor debe ser oído en un juicio desde los 7 años, desde los 13
años es adolescente y tiene la capacidad para ser escuchado para ser representado
legalmente en contra de los intereses de sus padres. Las decisiones sobre el cuerpo la ley

Derecho Privado I P á g i n a 17 | 18
hace una diferencia según sean las cuestiones invasivas o no invasivas.

Objeto del acto jurídico


Es aquello sobre lo que va a recaer el acto jurídico.
Artículo 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido
por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los
derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo
especial se haya prohibido que lo sea.

Artículo 280. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es


válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posibles antes del
vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición.

Causa del acto jurídico.

Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico
que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos
exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o
tácitamente si son esenciales para ambas partes.
En otras palabras, la causa está integrada por todo lo que ha sido determinante de la voluntad
de las personas, en tanto que esa finalidad está incorporada expresa o implícitamente al acto.

Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume
que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada
sea falsa si se funda en otra causa verdadera.

4. Vicios

Concepto.
Los vicios del acto jurídico son los defectos que se presentan en alguno de los
elementos internos: Discernimiento, la intención y Libertad.
Los Efectos sobre el elemento intención configuran los vicios del error y dolo.
Los que afectan la libertad constituyen el vicio de violencia.
Los tres vicios de la voluntad error, dolo y violencia se caracterizan por constituir un
defecto estructural del acto, porque se encuentran presente desde su nacimiento que
tiene como consecuencia eliminar, desvirtuar o limitar sus efectos.
Debemos distinguir los vicios la voluntad: Error, Dolo y Violencia de los vicios del acto
jurídico que son la lesión, el fraude y la simulación que se presentan en los negocios o
actos jurídicos. Los vicios de la Voluntad pueden afectar a todos los hechos humanos
voluntarios, mientras que los vicios del acto jurídico afectan a los terceros.

Derecho Privado I P á g i n a 18 | 18
Ambos Vicios tienen como consecuencia común: La Nulidad del acto.
Conceptos de Error, Dolo y Violencia.
Error.
El error consiste en el conocimiento equivocado de una cosa o de un hecho, basado
sobre la ignorancia o incompleto conocimiento de la realidad de esa cosa o de ese
hecho, o de la regla jurídica que lo disciplina.
Dolo.
En sentido amplio, el dolo es la realización consciente y voluntaria de un acto
antijurídico; desde este punto de vista se asimila a la mala fe.
Violencia.
(276/278) coerción, apremios físicos, intimidación o amenaza utilizados para obligar a
alguien a celebrar un acto que en otras condiciones no lo haría. Aparece la fuerza y el
temor.

5. Forma de los Actos Jurídicos.

La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su


voluntad. Es un elemento esencial del acto jurídico, pues todo acto exige alguna forma que
lo dé a conocer. La forma seria como un molde que contiene la voluntad del sujeto.
Se clasifican en:
▪ No formales: cuando la ley no les imponía ninguna formalidad especial y dejaba la forma
librada a la elección de las partes.
▪ Formales: cuando la ley exigía determinadas formalidades para su realización (escritura
pública). Se subdividen en:
i. Solemnes: cuando la ley exigía formalidades determinadas como requisito de validez (ad
solemnitatem), pues si el acto carecía de la forma exigida era nulo (la donación de un
inmueble que debía ser hechas por escritura pública, bajo pena de nulidad).
ii. No solemnes: en estos casos, la ley exigía determinadas formalidades, pero no como
requisito de validez, sino como requisito 2ad probationem” o sea, al efecto de la prueba. Si
se omitía la formalidad exigida, el acto igual era válido, pero su existencia deberá ser
probada por otros medios de prueba.

Artículo 287. Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos


particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no
lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende
todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas
o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de
información.

Derecho Privado I P á g i n a 19 | 18
6. Instrumentos de Prueba.

Instrumentos Públicos.
Concepto.
Se llama Instrumento Público a aquellos a los cuales la ley le reconoce autenticidad, es
decir, a los que prueban por ser la verdad de su contenido sin necesidad de reconocimiento
de la firma como los privados. Ordinariamente en el Instrumento público interviene un
oficial público.
Requisitos para que el Instrumento sea Público: (Art 289)
- Debe tener la intervención de un oficial público;
- Debe haber competencia:
- No debe haber incompatibilidad por interés o parentesco;
- Debe darse el cumplimiento de las formalidades legales.
Fuerza Probatoria.
Los instrumentos públicos gozan de autenticidad, prueban su contenido por sí mismos,
sin necesidad de reconocimiento previo por la parte interesada. (art.296)

Artículos del Código Civil y Comercial a los que se hace referencia:


ARTÍCULO 289. Enunciación. Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con
los requisitos que establecen las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.
ARTÍCULO 290. Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del
instrumento público:
a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su
competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como
comprendido en ella;
b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si
alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez
para todos.
ARTÍCULO 296. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:
a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial
público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en
juicio civil o criminal;
b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones,
pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con

Derecho Privado I P á g i n a 20 | 18
el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en
contrario.
Instrumentos Privados.
Se llama Instrumento Privado a aquellos que las partes otorgan sin intervención de oficial
público impera el principio de la libertad de formas, si la ley no designa una forma
determinada para la autorización para la exteriorización de la voluntad las partes pueden
utilizar las que tienes convenientes, así las partes pueden escribirlo de su puño y letra o
puede hacerlo un tercero.
El principio de la libertad en el instrumento privado de formas tiene dos limitaciones:
- La firma; la firma de las partes es una condición esencial para la existencia y
validez de un instrumento privado, es la prueba de la autoría de la declaración de
la voluntad. Solo desde el momento en que la firma esta estampada debe
considerarse que el otorgante ha tenido intención de suya la declaración contenida
en el instrumento, debe ir al pie del documento. La firma es la manera habitual
con que una persona escribe su nombre y apellido con el objeto de asumir las
responsabilidades inherentes al documento que suscribe.
- Doble ejemplar; debe haber tantos ejemplares como partes intervengan en el acto.

Fuerza Probatoria.
Los instrumentos privados NO gozan de presunción de autenticidad y carecen de todo
valor probatorio, mientras que la firma que lo suscribe no haya sido reconocida por el
interesado o declarado debidamente reconocida por un juez competente.
Los efectos del reconocimiento de la firma entre las partes llevan como consecuencia que
todo el cuerpo del documento quede reconocido a partir de ese momento
Fecha Cierta.
Por fecha cierta se entiende a aquella que otorga certeza de que el instrumento privado ya
estaba firmado al momento de su producción o no pudo ser firmado después de su
acaecimiento.
ARTÍCULO 317. Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados
reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día
en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento
ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por
cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.

Derecho Privado I P á g i n a 21 | 18
Por si pregunta
Contabilidad y estados contables.
El art. 320 del Código, constituye una obligación legal a toda persona jurídica privada y de las
personas humanas titulares de empresa o establecimientos comerciales, industriales o de servicio
llevar contabilidad atinente a su actividad. Se trata de una obligación de importancia por múltiples
factores, cuyo incumplimiento acarrea sanciones indirectas. Otros sujetos pueden llevar contabilidad
voluntariamente.
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas
anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.
La contabilidad es una técnica para dejar registradas las actividades económicas o financieras de una
persona, permite saber los ingresos, los gastos y sus repercusiones sobre el patrimonio. Permite
obtener información de gran utilidad para la toma de decisiones.
Los que están obligados a llevarla son:
o Las personas jurídicas privadas: sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones,
fundaciones, iglesias cooperativas, etc.
o Las personas humanas: cuando realizamos una actividad económica organizada o sin titulares
de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.
Los que están eximidos de llevarla son:
• Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales (abogados, médicos), o actividades
agropecuarias (ganadería, apicultura) o conexas a ellas, siempre que no estén organizadas en forma
de empresa o sociedad. (conexas=actividades dirigidas a la transformación de productos
agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades, como
elaboración de miel o de productos lácteos)
• Las personas que realicen actividades de escaso volumen (pequeño comercio, kiosco) La
eximición debe ser pedida y resuelta en cada jurisdicción local.

8. Otros Vicios del acto jurídico.

Lesión.
La lesión queda configurada cuando una de las partes explotando la necesidad,
debilidad psíquica o inexperiencia de la otra obtuviere por medio de un acto
jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin
justificación.

Derecho Privado I P á g i n a 22 | 18
Art. 332 (primer párrafo). Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de
los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad
síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Simulación.
La simulación consiste en un acto o negocio jurídico que por acuerdo de partes se
celebra exteriorizando una declaración receptiva no verdadera que tiene por
finalidad engañar a terceros.
Es la declaración de un contenido de voluntad No Real.
Artículo 334. Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un
tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real,
éste es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es
ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas
simuladas.
Fraude.
Fraude a los acreedores, denominando fraude pauliano la acción revocatoria que
poseen los acreedores contra los deudores que ponen en peligro la garantía común
al realizar acto de imposición patrimonial.

Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la


declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus
derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese
podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

9. Ineficacia de los Actos Jurídicos.

El CCyC, regula la nulidad de los actos jurídicos en la teoría general de la ineficacia.


Distingue el concepto de ineficacia por nulidad e ineficacia por inoponibilidad. De esta
forma, se estructura la teoría de las nulidades y se unifica la clasificación.
Distinción entre ineficacia e invalidez
El acto jurídico carece de valor cuando no reúne los requisitos exigidos por la ley. En
cambio, será ineficaz si por cualquier razón no produce efectos. Puede provenir de fallas
en la estructura misma del acto o por causas ajenas.
Ineficacia es un concepto más amplio, comprensivo de distintas situaciones en las que
los actos no tienen valor. Se encuentran comprendidos en esta noción otros institutos,
como la caducidad, la resolución, la revocación y la rescisión.
9.1. Nulidad. Concepto.
“Se entiende por nulidad la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto
jurídico en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de su

Derecho Privado I P á g i n a 23 | 18
celebración” (Borda Cifuentes).
[Link] Absolutas.
Concepto.
Una nulidad absoluta o plena es cualquier acto o contrato que se considera nulo debido
a una violación de la moral, de la ley o del orden público. Por ejemplo, un matrimonio
realizado por una persona bígama tiene una nulidad absoluta. Se le llama también
nulidad de pleno derecho o nulidad radical.
“Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las
buenas costumbres…” (Art. 386)
Consecuencias
La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es
manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio público
y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para
lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la
prescripción. (Art. 387)
Nulidad Relativa.
Concepto.
Una nulidad relativa es un contrato que viola alguna normativa que tenga como
objetivo la protección de personas o entes particulares. Por tanto, esta nulidad tiene
como fin resguardar a uno de los contratantes en particular, que por encontrarse en una
situación especial es observado por la ley con cierto interés.
Un contrato que sea una nulidad relativa puede ser anulado, devolviendo a las partes a
sus posiciones originales. También llamada anulabilidad, se podrá restaurar mediante la
confirmación de las partes cuando se considere que el objeto involucrado sea válido.
“Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en
protección del interés de ciertas personas”. (Art.386)
Consecuencias
La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio
se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha
experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y
por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de
ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo. (Art. 388)
9.3. Nulidad Total y Parcial. Concepto y consecuencias
Concepto.
La nulidad puede ser total o parcial. Es total cuando el vicio o defecto congénito afecta
e impregna a todo el negocio. Será, en cambio, parcial, si alcanza a una o varias
cláusulas que son perfectamente separables del resto.
Para poder declarar la nulidad parcial del acto es preciso que el juez verifique si la

Derecho Privado I P á g i n a 24 | 18
cláusula inválida es o no separable. Para ello, deberá valorar si una vez excluida se
mantiene el propósito que las partes tuvieron en miras al celebrar el acto, esto es, no
solo la intención práctica sino también las circunstancias del caso, apreciadas según las
reglas de la buena fe.
“Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad
parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una
disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la
nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el
acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan
considerarse perseguidos por las partes”. (Art.389)
Consecuencias:
_Restitución;

_Hechos simples;
_ Efectos respecto de terceros en cosas registrables.
[Link].
Concepto.
“La inoponibilidad es una ineficacia relativa, congénita o sobrevenida del negocio
jurídico, en consideración a determinados supuestos a los cuales éste puede interesar,
pero que mantiene su eficacia entre los que lo celebraron y también, en algunos casos,
respecto de otros terceros” (Cifuentes, Santos, Negocio jurídico)

Derecho Privado I P á g i n a 25 | 18
Así, la doctrina distingue:
a) ineficacia simple: se presenta cuando el acto no produce sus efectos propios por
un problema o situación ajenos a su estructura. Es el caso del testamento que,
para ser eficaz, requiere la muerte del testador (art. 2518 CCyC); o el del precio
de la compraventa que se deja al designio de un tercero;
b) ineficacia relativa o inoponibilidad: el acto tiene dos aspectos, uno positivo y
otro negativo. Por el primero, el acto vale y es eficaz entre las partes aunque es
inoponible con relación a ciertos terceros. Vale decir, con independencia de su
eficacia o ineficacia, se trata en el caso de la no aplicación del acto frente a
terceros interesados. Tal supuesto de fecha cierta en los instrumentos privados o
la inscripción registral para dar publicidad a los derechos reales (art. 1892 y ss.
CCyC). En su aspecto negativo, el acto es inválido como tal frente a todos, pero
algunos terceros pueden invocarlo en su favor. Es el caso de la simulación
cuando se trata de terceros de buena fe y a título oneroso de un inmueble que
tiene como antecedente un acto simulado (art. 392 CCyC). Estos pueden resistir
la debida restitución porque la sentencia no los afecta.
Efectos del acto inoponible frente a terceros
El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos
previstos por la ley. (Art. 396)
Oportunidad para invocarla
La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho
de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. (Art. 397)

Derecho Privado I P á g i n a 26 | 18
Unidad 6 – OBLIGACIONES primera parte
1. La Obligación.
Concepto.
Lorenzetti la define como: “Aquella relación jurídica que genera el derecho de una
persona llamada “Acreedor” a exigir de otra persona llamada “Deudor” una conducta
llamada prestación a través de la cual persigue satisfacer un interés legítimo”.
“Es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del
deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento,
a obtener la satisfacción de dicho interés”. (Art. 724 CCyC) Requisitos.
Para que la prestación pueda ser objeto de obligación debe reunir ciertos requisitos como
ser:
• Posibilidad Material y Jurídica: la conducta del deudor debe ser factible de
cumplimiento. La imposibilidad puede provenir de un impedimento material con
que su cumplimiento una conducta contraria a las leyes de la física o jurídica
cuando la conducta iría en contra de un mandato legal. La posibilidad necesaria
para que la obligación nazca es la existencia al momento de su nacimiento.
• Licitud: la prestación no debe ser contraria a al derecho, es decir, la prestación
debe estar conforme al ordenamiento jurídico en su totalidad. Ejemplo: No es
posible formalizar un contrato para realizar actividades prohibidas o pactar
sobre cosas que están fuera de comercio.
• Determinada o Determinable: La prestación debe estar determinada al momento
del nacimiento de la obligación o poder ser determinable en un momento
posterior, antes del plazo para su cumplimiento.
• Susceptible de Valoración económica: la valoración económica siempre debe
existir en lo que respecta la prestación aun cuando existan otros intereses que
determinaron el negocio jurídico.
• Debe corresponder a un interés del acreedor.
La conducta debida del deudor debe reunir ciertos requisitos que el código establece, los
que deben presentarse al momento del nacimiento de la obligación y subsistir durante su
vigencia.
“La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y
jurídicamente posible, licita, determinada o determinable, susceptible de valoración
económica, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del
acreedor”. (Art. 725)

Elementos.
Los elementos que estructuran el derecho obligacional son:

1. La relación entre dos personas que el derecho permite y regula;


2. La existencia de un derecho de una de las partes llamada acreedor de exigir a la otra parte
llamada deudor el cumplimiento de una prestación;
3. El fin satisfactorio de un interés legítimo, y además la posibilidad del cumplimiento forzado de

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la prestación.
Estos elementos estructurales son para distinguir de las relaciones que dan origen al nacimiento
de derechos reales.

Elementos Esenciales.
Son aquellos que hacen a la existencia del acto.

Sujeto; llamamos sujeto de la obligación a las personas humanas o jurídicas entre


quienes se establece el nexo o vínculo obligacional. Dentro de este tenemos:
- Un sujeto Activo o Acreedor que tiene la facultad de exigir el cumplimiento
de una prestación, puede ser la entrega de una cosa o prestación de un
servicio. El acreedor es el titular del derecho de crédito.
- Un sujeto Pasivo llamado Deudor; quien tiene el deber jurídico de
satisfacción mediante el cumplimiento de la prestación comprometida de
dar, hacer o no hacer. La relación jurídica puede darse entre un acreedor y
un deudor o de una pluralidad del sujeto, es decir, intervenir el vínculo, entre
varios acreedores y varios deudores.
Los sujetos para ser “Sujeto de Obligación” deben ser capaces, estar determinados o
determinables.
La Capacidad: es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.
La capacidad es la Regla.
La Incapacidad es la excepción.

Objeto; aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica, es el "que" de la


relación. El objeto de la obligación es la prestación a cuya caracterización
cooperan dos factores, uno de ellos es constante; que es el comportamiento del
deudor y otro variable que puede o no concurrir la cosa.
Causa; hecho que da origen a la obligación. “No hay obligación sin causa, es
decir, sin que derive de algún un hecho idóneo para producirla de conformidad
con el ordenamiento jurídico. (Art. 726)
Elementos Accidentales.
Son los mismos que aparecen en el Acto Jurídico, solo aparecen en la obligación cuando
son incorporados por las partes.

Condición; Es una modalidad de los Actos Jurídicos por la cual se supedita la


adquisición o perdida de algún derecho a un hecho futuro e incierto. Es una
modalidad de los negocios jurídicos, es la cláusula por la cual se subordina el
nacimiento o la extinción de un acto jurídico a que suceda o no un hecho futuro e
incierto.
Caracteres del Hecho Condicional:
- Deber ser incierto; puede o no llegar a suceder;
- Debe ser Futuro, el hecho al que se sujeta la relación debe ser futuro.

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Clasificación de las Condiciones:
- Suspensivas o Resolutorias;
- Potestativas;
- Causal o Mixta;
Plazo; Es la cláusula con la cual se difieren o limitan en el tiempo los efectos de
un acto jurídico, el plazo siempre se refiere a un hecho futuro, cierto y necesario.
Es una modalidad de los actos jurídicos. El
plazo puede ser:
- Suspensivo,
- Determinante

Cargo; Es una obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de


un derecho. No es un hecho extraño al obligado, si no que su realización depende
de él.

1.2. Prueba. Buena Fe. Efectos

Prueba. Concepto.
Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente legítima. La existencia de
la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extinción de la
obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima
mientras no se acredite lo contrario. (Art. 727)
Buena Fe. Concepto.
El deudor y el acreedor deben ejercer sus derechos de buena Fe, la buena fe está dada por
diligencias en una actitud de atención a la contra parte y previsión de las conductas
necesarias para lograr la satisfacción de los intereses perseguidos.
El principio de la buena fe crea un estándar abierto de conducta exigible a las partes de la
obligación, las partes deben obrar de Buena Fe individualizando para las obligaciones en
particular el principio general de actuar con Lealtad.
“Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la
buena fe”. (Art. 729)
La Buena Fe es un criterio valorativo que resulta un verdadero concepto y tiene como
destino la conciencia ética, en definitiva, es la vigencia de la regla moral en el derecho.

Efectos.
Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a:
a) emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha
obligado;
b) hacérselo procurar por otro a costa del deudor;
c) obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial

DerechoPrivadoI P á g i n a 29 | 17
o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios

DerechoPrivadoI P á g i n a 30 | 17
profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única
instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo,
transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios
practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las
profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear
los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe
tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado,
patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”. (Art. 730)

2. Reconocimiento de la Obligación.
“El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la
que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación”. (Art.733)
Comentario Art. 733: Establece que el reconocimiento por parte del deudor importa la
declaración del contrato obligado de central importancia cuando no existe prueba a tal
circunstancia. El reconocimiento tiene en principio efectos declarativos no
constituyendo un título nuevo, ni produce cambios en la obligación originaria.
Todo reconocimiento es una manifestación de voluntad que debe emanar de persona
capaz y ser realizada sin vicio carente de validez.
Reconocimiento y promesa autónoma.
“El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior; también puede
constituir una promesa autónoma de deuda. (Art. 734)

2.1. Fuerza Compulsoria del vínculo.

“Quien de obliga, de acuerdo a derecho, a cumplir con la prestación determinada, no


contrae un compromiso vano ni escribe en el agua. El estado pone a disposición del
acreedor la fuerza pública para obligar al deudor a cumplir.
Alguien ha pretendido ver en este poder de compulsión o coerción un elemento más de
las obligaciones, pero en verdad no es este un elemento propio de las obligaciones, sino
de todo derecho. Pues una de las notas características y definitorias de la norma jurídica
es, precisamente, la coactividad”. (Borda)

2.2. Clausula Penal.


Concepto
Es una obligación accesoria que las partes agregan a una obligación principal al objeto de
asegurar el cumplimiento de esta, imponiendo a cargo del deudor una prestación especial
para el caso de que no cumpla su obligación o no la cumpla del modo adecuado.
La cláusula penal es:
- Voluntaria
- Accesoria
- Condicional
- Preventiva

DerechoPrivadoI P á g i n a 31 | 17
- Subsidiaria
- Definitiva,
- Relativamente Inmutable
- Y de interpretación estricta.
Ejemplo: En un contrato de alquiler. En los contratos de alquiler se establece que si yo no
pago de tal fecha a tal fecha voy a tener una multa. La cláusula ya prevé la sanción en
caso de incumplimiento.

“La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de
una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la
obligación”. (Art.790) Hay dos tipos de Clausulas: Conminatorias y Moratoria.

2.3. Sanciones Conminatorias.


“Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del
derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen
deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar
en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin
efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su
proceder.
La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige
por las normas propias del derecho administrativo”. (Art. 804 CCyC)
Las sanciones Conminatorias también llamadas Astreintes son sanciones económicas que
tienen como finalidad la de hacer efectiva las decisiones judiciales frente a la renuencia y
justificada de sus destinatarios actuando de una forma particular mediante una condena
dineraria. Las Astreintes son sanciones que se imponen a quien no cumple una orden
judicial.
Constituye una herramienta de suma utilidad para acompañar el cumplimiento de
cualquier deber jurídico.

3. Clasificación de las Obligaciones.


Las Obligaciones se clasifican en:
- Obligación de Dar; Consiste en dar una cosa.
- Obligación de Hacer; consiste en la realización de un hecho (Art. 773 a
777 CCyC)
- Obligación de No Hacer; el deudor se obliga a una abstención

Obligaciones de Dar.
Concepto.
Son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble, con el fin
de constituir sobre ellas derechos reales o de transferir solamente el uso, o la tenencia o
de restituirla a su dueño.
Objeto.

DerechoPrivadoI P á g i n a 32 | 17
El objeto de las obligaciones de Dar es la entrega de una cosa, que puede ser mueble o
inmueble, divisible o indivisible, consumible o no consumible.
Se clasifica a su vez en:
- Obligación de dar cosa cierta:
- Obligación de Genero:
- Obligación de dar Bienes:
- Obligaciones de Dar suma de Dinero:

3.2. Obligación de Dar Suma de Dinero.


El dinero es una cosa mueble, fungible, divisible y consumible.
Las obligaciones que tienen por objeto una prestación de dinero son de género, pero dada
su importancia y efecto es necesaria una regulación especial. El pago de dinero, se hace
con entrega en mano conforme a la tradición jurídica, pero en la actualidad la
bancarización hace que se utilicen medios electrónicos que establecen el momento en que
se producen la transmisión. Concepto
“La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda,
determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto
por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso
legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas
y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”. (Art.765)

3.3. Intereses.
Concepto.
“El Interés es el pago que se efectúa por el uso del dinero agregando que el tipo de interés
es la cantidad de intereses pagada por unidades”.
Pueden ser:
Intereses Compensatorios: Es el que se paga por tener un capital dinerario, porque se nos
ha prestado o debe ser entregado a otra persona porque se lo debemos por imperio de la
ley. Los intereses compensatorios no se deben.
Intereses Moratorios: los intereses por mora pueden ser o bien moratorios o bien
punitorios. El Interés Moratorio tiene rango esencial, se devengan y subyugan a partir de
la mora.
Intereses Punitorios: Los intereses punitorios constituyen una modalidad de la cláusula
penal moratoria.

3.4. Anatocismo.
El Art.770 del CCyC establece: Que no se debe intereses de los intereses salvo las
excepciones previstas en la norma o en otras disposiciones de la ley.
El Anatocismo consiste en la capitalización de los intereses, práctica que en principio se
encuentra prohibida. (No se debe Capitalizar los Intereses)

“No se deben intereses de los intereses, excepto que:

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a) Una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una
periodicidad no inferior a seis meses;
b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera
desde la fecha de la notificación de la demanda;
c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce
desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en
hacerlo;
d) otras disposiciones legales prevean la acumulación. (Art. 770 CCyC)

3.5. Obligaciones de Hacer y de NO Hacer.


Régimen Jurídico.
Se rige por lo que establece el Código Civil y Comercial.

Obligaciones de Hacer.
“Concepto. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de
un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por
las partes”. (Art. 773 CCyC)
Toda obligación supone la realización de una conducta por parte del deudor, la obligación
de hacer puede surgir de la voluntad de las partes como de la ley. Ejemplos:
- Prestación de servicios: servicio de telefonía móvil, internet, etc.
El Art. 774 del CCyC establece la prestación de servicios en la que distingue claramente
dos modalidades:
- Prestación de Hacer: cuya naturaleza motiva a una regulación
diferenciada.
- Prestación de un servicio y ejecución de un hecho.

Obligación de No Hacer.
“Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena.
Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los
daños y perjuicios” (Art. 778 CCyC)
La obligación de No hacer: Es aquella en la que el deudor debe abstenerse de algo, que
de no existir el derecho creditorio hubiera podido normalmente obrar. Es cuando por
ejemplo se Priva el ejercicio de una conducta positiva sea de dar, de hacer o de no hacer.

3.6. Obligaciones Alternativas y Facultativas.


✔ Obligaciones Alternativas: Simplificando la metodología empleada por Vélez
Sarsfield, la norma expone la diversidad de prestaciones que integran el crédito
del acreedor, caracterizándose por la indeterminación desde su origen acerca de
cuál de ellas habrá de cumplirse.
“Concepto La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias
que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir
una sola de ellas”. (Art. 779 CCyC)

DerechoPrivadoI P á g i n a 34 | 17
✔ Obligaciones Facultativas: “Concepto. La obligación facultativa tiene una
prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal,
pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta
el momento del pago para ejercitar la facultad de optar”. (Art. 786 CCyC)

3.7. Obligaciones Divisibles e Indivisibles.


✔ Obligaciones Divisibles: “Concepto. Obligación divisible es la que tiene por
objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial”. (Art. 805)

✔ Obligaciones Indivisibles: “Concepto. Son indivisibles las obligaciones no


susceptibles de cumplimiento parcial”. (Art. 813)
3.8. Obligaciones Simplemente Mancomunadas y Obligaciones Solidarias.

✔ Obligaciones Simplemente Mancomunadas: “Concepto. La obligación


simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona
en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o
deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos
los unos de los otros. (Art. 825)

✔ Obligaciones Solidarias: “Concepto. Hay solidaridad en las obligaciones con


pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título
constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los
deudores, por cualquiera de los acreedores”. (Art. 827 CCyC)

✔ Obligaciones Concurrentes: “Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas


en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes”.
(Art. 850 CCyC)

✔ Obligaciones Disyuntivas: son aquellas en las que de varios acreedores o deudores


solo uno tendrá derecho a recibir la prestación o solo uno estará obligado a realizarla.
4. Rendición de Cuentas.
Consiste en poner las cuentas (descripción de un hecho o resultado pecuniario) en
conocimiento de la persona interesada. Esta impuesta por:
✔ La ley.
✔ Naturaleza del negocio.
✔ Convención de las partes.
La rendición de cuentas debe hacerse en la oportunidad que se hayan convenido las partes
o cuando lo disponga la ley. La aprobación de la rendición de cuentas puede ser expresa
(por medio de una documentación escrita) o tacita (si no es se hacen observaciones en el
plazo fijo o si no se hacen observaciones dentro de los 30 días).

DerechoPrivadoI P á g i n a 35 | 17
“Definiciones. Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y
resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay
rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada,
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes”. (Art. 858)

4.1. Incumplimiento.
“El incumplimiento es la falta de realización de un deber puesto por una norma,
resolución administrativa, acto o contrato. Se basa en la no obediencia de la legalidad,
equivalente a una actitud negativa, además de utilizarse para deuda vencida y exigible”.
El incumplimiento se presenta como una conducta del sujeto que altera, modifica la
naturaleza del vínculo jurídico que toda obligación comporta o lesiona el crédito,
impidiendo la satisfacción del acreedor y la extinción natural de la obligación.
El incumplimiento puede ser por ciertos motivos como:

Causa extraña.
Caso fortuito, cuyo hecho es aquel en el que no se puede evitar.
Las acciones que tiene el acreedor con respecto a la cláusula penal, en principio
no se puede acumular la pena y el cumplimiento de la obligación.
El acreedor solo puede exigir:

Una Pena.
Cumplimiento de la obligación.
Cuya excepción, se puede exigir las 2 si se trata de una clausula penal moratoria,
confines de sancionar el cumplimiento tardío.
El incumplimiento puede ser: Absoluto o Relativo.
- En la inejecución absoluta de la obligación, se da cuando el
incumplimiento es total y definitivo.
- En la inejecución relativa de la obligación, pueden presentarse a su vez 3
modalidades:
1. Cumplimiento tardío (mora): La obligación se incumple, pero el tipo
Obligacional admite un cumplimiento posterior.
2. Cumplimiento imperfecto: La prestación que se ejecuta peros se hace mal.
3. Cumplimiento parcia l: la obligación se cumple solamente en partes.

Imputable o inimputable

DerechoPrivadoI P á g i n a 36 | 17
La obligación es imputable cuando concurren ciertas cualidades de la persona y
propiedades en el acto realizado que permite atribuir las consecuencias del daño, ya sea
por dolo o culpa.
- La obligación es inimputable cuando resulta que el incumplimiento es imposible.

Por actos positivos u omisivos.


El incumplimiento puede ser por acción o por omisión, según que la naturaleza de la
obligación exija al obligado a realizar una prestación que no realiza o lo obligue a
mantener un estado de abstención o de quietud corporal que incumple.

Propio o impropio.
Según se la esencia o no de la obligación, el incumplimiento puede ser propio o impropio,
este es cuando se afectan partes o no esenciales del vínculo, resulta posible el
cumplimiento de la prestación (Puig Peña)

4.2. Distintos tipos de ejecución de las Obligaciones.

• Cumplimiento directo: es aquel que lleva el deudor al cumplimiento de la


prestación en forma específica, tal cual ha sido pactada.
• Cumplimiento forzado: es la ejecución por el deudor, ya se de dar, hacer y no
hacer.
• Cumplimiento por tercero: El tercero al que se encomendó hacer la cosa puede
reclamar el pago al acreedor o al deudor. Si el tercero cumpliere con la prestación
y el acreedor no le pagara, el tercero se subrogaría en los derechos del acreedor,
contra el deudor.

5. Extinción de las Obligaciones.


La extinción de la obligación libera al deudor del vínculo jurídico que lo ataba al acreedor.
Es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Es el
principal modo de extinción de la obligación. El pago es sinónimo de cumplimiento, pagar
es cumplir.
Desde el Art. 865 en adelante el Código Civil y Comercial regula los siguientes modos
distintivos:
- El Pago;
- Compensación;
- Confusión;
- Novación;
- Dación en pago;
- Renuncia y remisión;
- Imposibilidad de cumplimiento y transacción.

5.1. Pago.
Concepto.

“Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación”. (Art.

DerechoPrivadoI P á g i n a 37 | 17
865 CCyC)
Hay pago en las obligaciones de dar, cuando el deudor entrega exactamente la cosa, objeto
de la obligación.
Ejemplo: Si Juan vendió su auto, paga cuando lo entrega al comprador.
En las obligaciones de Hacer o No Hacer solo existe pago si el deudor ejecuta el hecho o
la extinción.

Requisitos del pago.


- El que hace el pago y el que recibe sean capaces;
- Que el que paga tenga el derecho o sea titular de la cosa que
transmite; - Que el pago no se realice en fraudo de otros acreedores
y- Que el crédito sea Expedito.
(Art. 875 a 878)

Elementos del pago.


• Sujeto: la persona que hace el pago y la que lo recibe.
• Objeto: lo que se paga, sea que resulte de una obligación de dar, de hacer o de no
hacer.
• Causa: la causa puede ser por la causa fuente del pago que es la existencia de la
deuda anterior o por la causa fin del pago que consiste en pagar y extinguir la
deuda.

5.2. Distintos tipos de Pago.


Pago por consignación: cuando el acreedor es constituido en mora y se niega a recibir el
pago o si está en el exterior. Para liberarse, el deudor puede recurrir al “pago por
consignación” haciendo deposito o entrega de que se debe mediante la intervención,
según el caso, del órgano judicial o de un escribano con registro.
Pago por subrogación: es aquel efectuado por un tercero, a quien se le transmiten todos
los derechos y acciones del antiguo acreedor, por efecto de ese pago.

5.3. Prueba de pago:


El pago puede ser probado por cualquier medio, pero el medio normal es el recibo.
El recibo es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber
recibido la prestación debida.

5.4. Imputación del pago.


La Imputación de pago es un instituto legal que brinda soluciones a través de principios a
aquellas situaciones en las cuales el deudor tiene con el acreedor varias deudas con
prestaciones de la misma naturaleza, y lo que da en pago no alcanza para cancelar a todas.
Definición.
Es el conjunto de reglas y normas que brindan soluciones a problemas que se suscitan
cuando el deudor debe cumplir con varias obligaciones de la misma naturaleza que se
encuentran pendiente de cumplimiento y el pago que efectúa no es suficiente para cancelar
todas ellas.

DerechoPrivadoI P á g i n a 38 | 17
Requisitos.
- Debe existir varias obligaciones pendientes de pago.
- Las prestaciones deben ser todas de la misma naturaleza, debiendo guardar
homogeneidad entre sí.
- El pago efectuado por el deudor debe ser insuficiente para dar cumplimiento con
todas las prestaciones pendientes de pago.

5.5. Pago por Consignación.

Pago por consignación: distintos casos y requisitos.


Casos en que se producen (Art. 904):
El pago por consignación procede cuando:
o El acreedor fue constituido en mora.
o Existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. o El deudor no puede
realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable.

Requisitos.
Los mismos requisitos que el Pago:
- El que hace el pago y el que recibe sean capaces;
- Que el que paga tenga el derecho o sea titular de la cosa que transmite;
- Que el pago no se realice en fraudo de otros acreedores y - Que el crédito
sea Expedito.

5.6. Pago por subrogación:


El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del
acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional.
5.7. Personas que pueden pagar y recibir el pago:

o Personas que pueden pagar: el pago debe ser hecho por el deudor, pero también
puede ser hecho por terceros, interesados o no interesados.
o Las personas que pueden recibir el pago: el acreedor o sucesor universal, el
representante del acreedor, un tercero habilitado para recibir el pago.

5.8. Lugar y tiempo del pago:


(Art. 873) El lugar del pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, de manera
expresa o tácita.
Con respecto al tiempo del pago, el pago debe hacerse:
a) Si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento.
b) Si hay un plazo determinado, el día de su vencimiento.
c) Si el plazo es tácito, en el tiempo en que debe cumplirse.

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d) Si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de
las partes.

5.9. Efectos del pago (Art. 880):

El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y
lo libera.

6. Otros Medios de Extinción.

6.1. Compensación.
Concepto.
“La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho
propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean
las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el
monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir
en condiciones de ser compensables”. (Art. 921 CCyC)
(Art. 930) Establece las obligaciones que no son compensables. No son compensables:
- Las deudas por alimentos.
- Las obligaciones de hacer o no hacer.
- La obligación de pagar años de intereses, etc.

6.2. Confusión.
Concepto.
“La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor
se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio”. (Art. 931 CCyC)
La confusión como medio extintivo cuando que sucede cuando se reúne en una misma
persona la calidad de deudor y acreedor de una misma relación jurídica. La confusión
puede producirse de dos formas diferentes:
1. Cuando el deudor de una cosa
2. Cuando un tercero sucede al acreedor y al deudor en el crédito.
La sucesión puede ser universal o singular.

6.3. Novación.
Concepto.
“La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada
a reemplazarla”. (Art. 933) La novación puede ser:
Objetiva: Cuando cambia alguno de los elementos esenciales de la obligación, como ser
su objeto o causa se debía entregar a su autor y conviene reemplazarla por una suma de
dinero.

DerechoPrivadoI P á g i n a 40 | 17
Subjetiva: cuando cambia el sujeto y el resto de la novación se mantiene igual.

Elementos esenciales de la obligación:


o Sujeto: para ser sujeto se debe ser capaz de derecho y de ejercicio. La persona
incapaz no puede ser sujeto de la obligación. o Objeto: es la cosa o hecho sobre la
cual recae la obligación contraída, es la prestación adeudada. o Causa: La causa es
el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de
la voluntad. o Forma o Fin: son los motivos particulares que llevaron a las partes a
realizar el acto, es la exteriorización de la voluntad del sujeto respecto del objeto en
orden a un fin jurídico.

6.4. Dación en pago.


Concepto.
“La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una
prestación diversa de la adeudada”. (Art. 942)
Es un modo extintivo de las relaciones, cuando las partes deciden de común acuerdo
aceptar en calidad de pago una prestación distinta a la originalmente pactada.
Ejemplo: Debía entregarle un celular de una determinada marca, pero luego acuerdan
por otra prestación distinta a la original como pintarle el comedor/ cocina del acreedor.

6.5. Renuncia.
Concepto.
Es el acto jurídico por el cual una persona hace abandono o se desprende de un derecho,
dándolo por extinguido. Se pueden renunciar a todos los derechos establecidos en
interés privado, pero no los que tienen en mira el orden público. No se admite la
renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valen en juicio. (Art. 944)

6.6. Remisión.
Concepto.
“La renuncia a una obligación. La remisión es un acto jurídico que consiste en el
perdón del pago de la obligación, sea en forma total o parcial, efectuado por el acreedor
a favor del deudor.( Art. 950)

6.7. Imposibilidad del cumplimiento.


“La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación,
producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin
responsabilidad”. (Art. 955)

6.8. Transacción:

DerechoPrivadoI P á g i n a 41 | 17
Es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose
concesiones reciprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.

6. Prescripción en General.
Concepto.
Es la adquisición o la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo en los plazos
que indica la ley.
Clasificación.
Se clasifica en Prescripción Liberatoria y Adquisitiva.

Prescripción Liberatoria.
Consiste en la pérdida o extinción de un derecho porque su titular no lo ejecuto en el plazo
previsto por la ley. La prescripción Liberatoria permite al deudor repeler la acción del
acreedor quien durante un lapso de tiempo no hiso uso previsto por la ley. El derecho
subsiste.

Prescripción Adquisitiva.
Concepto.
Consiste en la adquisición de un derecho por haberlo poseído durante el tiempo que lo fija
la ley.

6.1. Renuncia a la prescripción: principio legal.

Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada;
pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. La prescripción cuando la renuncia
resulta de actos que hacen suponer el abandono del derecho adquirido. Se establece el
doble principio de la irrenunciabilidad del derecho de prescribir para lo sucesivo y la
renunciabilidad de la prescripción ganada. Puede hacerse expresa o tácitamente.

DerechoPrivadoI P á g i n a 42 | 17
UNIDAD 7- OBLIGACIONES segunda parte

1. La Responsabilidad por daños.


Concepto.
“La responsabilidad civil es la obligación de responder o de compensar a una persona
que ha sufrido un daño, sobre sí o sobre sus bienes, producto del hecho o comportamiento
ajeno.
Puede surgir tanto de un incumplimiento contractual, como del deber genérico de
prevención del daño que incumbe a toda persona, y que consiste en: evitar causar un daño,
o no agravarlo en el caso de que ya se haya producido”. (Conceptos [Link], s.f.)
Clases.
La responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, difieren en razón de los
hechos que las originan y por los efectos que la ley les asigna.

● Responsabilidad contractual: Proviene de los contratos. Cuando las partes contratan una
de ellas asume la obligación de cumplir con la prestación y ante el incumplimiento del
contrato surge la responsabilidad contractual por el daño ocasionado, la misma puede
ser por negligencia impericia, imprudencia o de manera deliberada.

● La Responsabilidad Extracontractual: Nace de la infracción del deber general de no


causar daño a otro. Quien comete un hecho antijurídico produciendo una lesión de los
derechos de la persona, de su patrimonio o de incidencia de los derechos colectivos que
afectan al medio ambiente, deberán responder por ellas, de manera indemnizatoria.

2. Responsabilidad Contractual
2.1. Presupuestos de la obligación de resarcir:

El estado de necesidad aquí el perjudicado es una persona

ajena al hecho. El agente debe encontrarse frente a una


situación de peligro que él no ha contribuido a causar, y que
genera la amenaza, para él o para un tercero, de sufrir un mal
(un daño) actual o inminente.
La única posibilidad de evitar ese daño debe ser la producción de
otro de menor entidad; en tal caso, si el agente opta por causar
este último perjuicio su acción no será antijurídica.
Para que surja responsabilidad debe haber:

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 43 | 19
1. Antijuricidad: que exista violación del deber de no dañar o
incumplimiento de una obligación

2. Factor de atribución de responsabilidad


3. Daño sufrido
4. Relación de causalidad
2.2. Incumplimiebti de la Obligación Contractual.

Formas.
El incumplimiento de la obligación puede adoptar dos formas:
1. Absoluta: en el caso en que el deudor no haya llevado a cabo ninguna conducta
tendiente al cumplimiento.
2. Relativo: en el caso de que el cumplimiento haya sido insuficiente, tanto por no
entregarse la cosa, prestarse el servicio o realizar la abstención tal como se había
convenido, así como cuando sea hecho fuera del plazo o en un lugar diferente del
pactado.
Mora. Concepto y régimen legal. La Mora del acreedor, dolo y culpa, efectos.
La mora es la demora, el retardo o la tardanza en el cumplimiento de la obligación, o
también la inejecución a su debido tiempo de la prestación que es su objeto.

Requisitos:
Para que se configure la mora del deudor, deben concurrir los siguientes requisitos:
1. El retardo en el cumplimiento. Ello ocurre cuando el deudor no ha realizado el
cumplimiento debido en el tiempo en que la prestación debía ejecutarse, tal como
fuera oportunamente convenida con el acreedor.
2. Que dicho retardo sea imputable subjetivamente u objetivamente al deudor. El
retardo en el cumplimiento no basta para la configuración de la mora en el deudor,
sino que debe existir además un factor imputable de dicha demora hacia el deudor,
que puede ser subjetiva (culpa o dolo) e inclusive objetivo, es el caso cuando el
deudor se ha comprometido a la obtención de un resultado determinado y
especifico y luego no ha podido lograrlo.
3. Constitución en mora. En este caso el solo transcurrir el plazo establecido, o bien
mediante la interpretación o requerimiento expreso que deberá hacerle el
acreedor.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 44 | 19
Régimen Legal.
La Mora en el Código Civil y Comercial.
Desde la lectura del artículo 886, se establece la mora automática, al disponer que la mora
del deudor se configura por el solo transcurso del tiempo para su cumplimiento. En razón
de ello, una vez operado el vencimiento de la obligación, el deudor quedara en estado de
morosidad, sin que sea necesario requerimiento alguno por parte del acreedor para su
constitución en mora.
Como toda regla general, reconoce excepciones, enunciadas en el artículo 887, en virtud
de las cuales la mora automática no regirá en las siguientes obligaciones:
a) En aquellas sujetas a plazo tácito, si el plazo no está expresamente determinado,
pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la
fecha que conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse. En estos casos, el
acreedor deberá interpelar al deudor para constituir en mora. Se trata, como se ve,
de un supuesto que exige la constitución de mora, ejemplo: Si las partes han
pactado en una compraventa de un automóvil que el rodado será entregado por el
vendedor el día que el acreedor lo exija, resulta obvio, por ende, que una vez que
el adquirente del vehículo fije la fecha de cumplimiento recién se estará en
condiciones de constituir al deudor en mora.
b) En los casos de obligaciones sujetos a plazo indeterminado, si no hay plazo, el
juez a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que
prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de
fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedo constituido en
mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.
En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente
dicho, se considera que es tácito.
2.4. La Mora del Acreedor.
Efectos de la mora del deudor.
La mora es configurativa del incumplimiento relativo de la obligación imputable al
deudor, por lo cual a partir de él se produce una serie de efectos o consecuencias que
deberá asumir el moroso. Los principales son:
a) Se produce la apertura de las acciones de responsabilidad contra el deudor, ya que
debe indemnizarle al acreedor por los daños e intereses moratorios.
b) Pone a cargo del deudor los riesgos de la cosa, cuando el deudor incurre en mora,
responde por tales circunstancias, y cuando la prestación se torne de cumplimiento
imposible por caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no queda liberado de
responsabilidad.
c) Da derecho al acreedor de resolver el contrato, según alcance del artículo 1088
del Código.
Cesación de la mora.
a) Cuando el deudor cumple la prestación, cesa su estado de mora, pero debe pagar
los daños e intereses moratorios hasta ese momento.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 45 | 19
b) En supuesto que sobrevenga la imposibilidad de cumplir la prestación, cesan los
efectos de mora, pero el obligado debe los daños e intereses moratorios hasta el
día de ocurrido la imposibilidad y además los daños e interés compensatorios,
según artículo 955 del Código.
c) En caso que el acreedor renuncie a los derechos que le asisten por la mora
incurrida.
d) La oferta real de pago, efectivo e íntegro efectuado por el deudor al acreedor tiene
virtualidad suficiente para purgar el estado de mora, e inclusive, para constituir en
mora al acreedor.
La Mora del acreedor.
Para la constitución en mora del acreedor se requiere:
- Que exista falta de cooperación en el acreedor, quien con su conducta
renuente obstaculice el cumplimiento de la obligación por parte del deudor.
- La falta de cooperación debe ser imputable al acreedor, ya sea a título de dolo
o de culpa.
- Se produce la suspensión del curso de los intereses compensatorios
convenidos durante el plazo de la obligación que estaba a cargo del deudor.
- En caso de pérdida de la prestación por resultar de imposible cumplimiento
luego de estar el acreedor constituido en mora, la obligación se extingue
quedando liberado el deudor.

Dolo y culpa: efectos.


Dolo: consiste en la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia
por los intereses ajenos. En el dolo se actúa con intención de dañar o sin importarle si causa daño
o no. El dolo puede ser considerado como:
● Vicio de voluntad: consiste en el engaño que se emplea para inducir a alguien a celebrar un acto
jurídico.
● Elemento del hecho ilícito: consiste en la intención de dañar y sirve para caracterizar al delito y
diferenciarlo del cuasidelito.
● En el incumplimiento de las obligaciones: consiste en la intención de no cumplir la obligación. El
deudor puede cumplir, pero a propósito no lo hace.
Culpa: es definida como la omisión de las diligencias debidas según la naturaleza de la obligación
y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. La culpa comprende:
● La imprudencia: cuando el sujeto actúa apresuradamente, sin previsión de las consecuencias.
● La negligencia: es cuando hace menos de lo que debía hacer.
● La impericia en el arte o profesión: cuando el sujeto actúa con falta de conocimientos, experiencia
o habilidad en determinado arte o profesión.

3. Responsabilidad Extracontractual.
¿Cuáles son los presupuestos? Primeramente, la violación de la ley, la imputabilidad, el daño causado y el nexo causal.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 46 | 19
3.1. Violación de la ley.
Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificado.
La simple violación del deber general de no dañar implica ilicitud.
3.2. Imputabilidad.
Esla atribución del acto y sus consecuencias al sujeto que lo realizo voluntariamente. Se
supone que ha estado en condiciones de valorar el alcance de su acción. La imputabilidad
es un concepto que se utiliza para establecer si el sujeto demandado tiene suficiente
discernimiento o capacidad para atribuírsele el resultado.
A los fines de la responsabilidad civil, no basta con que una persona sea autora material
de un daño, sino que asimismo debe ser tenida como imputable del mismo.

¿Qué es el daño causado o daño causal?

Artículo 1726. Relación causal Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado
de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se
indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

Relación o Nexo de Causalidad.

La denominada relación de causalidad se refiere, a la vinculación que debe existir entre


un hecho antecedente otro consecuente del resultado (daño), para que el autor de ese
comportamiento deba indemnizar el perjuicio. El hecho debe ser causa del daño, y por lo
tanto, el detrimento o menoscabo aparece como el efecto o la consecuencia de ese obrar.
A los fines de la causalidad jurídica, el Código Civil y Comercial, parte de la base de la
“Previsibilidad” del resultado. Así, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de
las consecuencias derivables de un acto, el código distingue entre consecuencias
Inmediata, Mediata y Casuales.
- Consecuencias Inmediatas:
“Son aquellas que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas”,
según artículos 1727 CCyC. La inmediatez no deriva de la cercanía temporal o especial
con el hecho generador.
Asume tal carácter porque entre el hecho generador y la consecuencia no se advierte la
presencia de ningún hecho intermedio. El hecho y la consecuencia se ligan sin la medición
de otro hecho que produzca la unión o les sirva de lazo.
- Consecuencias Mediatas.
“Son mediatas las que resultan solamente de la conexión de un hecho con acontecimiento
distinto”, según el art. 1727 del CCyC. En este supuesto el vínculo con el hecho causal
no es directo, pues en la cadena se produce la interferencia de otro hecho, que coadyuva
al resultado.
Ejemplo de estas consecuencias: si un estanciero vende a otro un lote de vacunos
enfermos de aftosa, y como consecuencia de eso se enferma el resto de la hacienda, es

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 47 | 19
responsable no solo de los daños derivados de la muerte de los animales vendidos
(consecuencias inmediatas), sino también de la propagación de la enfermedad
(consecuencias mediatas), pues este daño pudo razonablemente preverse.
- Consecuencias Casuales.
Las consecuencias casuales son consecuencias mediatas que no pueden preverse, según
artículo 1727 del Código, escapan a toda aptitud normal de previsión, al corresponder a
hechos que operan en forma sobreviniente e inesperada en el proceso casual,
interrumpiendo su desarrollo.
Precisamente por no ser previsibles, las consecuencias casuales no son imputables, salvo
cuando el autor del hecho las hubiera previsto de manera concreta, en función de las
circunstancias del caso y actuando teniendo en miras ese resultado. Ejemplo; si en el
ejemplo anterior, además de morir el animal enfermo, consecuencia Inmediata, contagia
a los demás como consecuencia Mediata y por esa razón el comprador no puede cosechar
en su campo, que le produce la quiebra como consecuencia remota.

4. Aspectos del Daño.


Concepto.
“Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado (justificado) por el
ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de
incidencia colectiva”. (Artículo 1737 CCyC)
Clases.
El daño puede ser Individual o Colectivo.
- El Daño Individual: se afecta a un derecho o un interés licito y no contrario
a derecho que tiene por objeto el patrimonio o la persona;
- El Daño Colectivo: Se afecta un derecho o un interés que recae sobre un
bien de incidencia colectiva.
En ambos casos el daño puede ser Patrimonial o Extrapatrimoniales.
3.1. Daño Patrimonial.
La idea de daño patrimonial se asocia en la práctica al daño material, por oposición al
concepto de daño extrapatrimonial también llamado daño moral. No afecta al patrimonio,
sino que afecta a la persona. Por ejemplo: una lesión personal es un daño extrapatrimonial
porque el cuerpo no tiene un contenido económico. Pero si me causan un daño, si va a tener
un contenido económico, la indemnización.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 48 | 19
El daño será patrimonial, cuando se afectan los derechos económicos del acreedor o
víctima del hecho dañoso.
Decimos que el daño patrimonial, es a los bienes y a las personas, aunque se refiere
específicamente a una de las categorías del daño; el detrimento o menoscabo de valores
económicos o patrimoniales en ciertas condiciones, llamado Daño Material.
3.2. Daño Extrapatrimonial.
Se reconoce un daño extrapatrimonial cuando afectan los derechos personalísimos del
acreedor o la víctima, o de terceros con derechos a percibir la indemnización por la
incidencia del fallecimiento de la víctima. En estos casos se afectan los derechos a la vida,
a la libertad, a la integridad física, etc.
El Daño Moral es aquella especie de agravio implicado por la violación de algunos de los
derechos inherente a la personalidad, es decir, a las afecciones legítimas, honor,
intimidad, paz, tranquilidad, integridad física, psíquica, identidad.
Los daños serán patrimoniales o Extrapatrimoniales, fundamentalmente si producen un
menoscabo patrimonial o en la esfera espiritual. Si la lesión repercute en el patrimonio,
ya sea produciendo una disminución de ingresos (daño emergente), o impidiendo su
incremento (lucro cesante), estaremos ante un daño de tipo patrimonial. Pero si incide
sobre valores como los sentimientos o el proyecto de vida, será de carácter
extrapatrimonial.
3.3. Daño Emergente y lucro cesante (No)
[Link]ño Psicológico

Daño psicológico: es aquel que se debe indemnizar porque afecta directamente psicológicamente
a la persona. Es la psiquis dañada a la persona atreves de un acto delictivo.

5. Responsabilidad por el Hecho Propio y por el Hecho Ajeno.


5.1. Responsabilidad por el hecho Propio.

Responsabilidad DIRECTA (art. 1749): es responsable directo quien incumple una obligación como
quien causa un daño injustificado.

5.2. Responsabilidad por el hecho ajeno.

Responsabilidad por el hecho de TERCEROS: responsabilidad indirecta, proviene del hecho ajeno,
es decir, de un tercero.
Del principal por el hecho del dependiente (art. 1753):
❖ El principal responde por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de
las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el daño producido haya
ocurrido en ejercicio o en ocasión de las tareas encomendadas.
❖ La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 49 | 19
❖ La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. (los dos partes deben
responder, pero siempre suele responder más el empleador, no el empleado).
Responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos (art. 1754): Los padres son responsables
por los daños que causen sus hijos menores si están bajo su autoridad parental y conviven con ellos.
Tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
❖ La responsabilidad de los padres debe ser solidaria. (es decir, ambos padres deben hacerse cargo).
❖ Se tiene que tratar de hijos menores.
❖ Deben estar bajo el cargo de los padres.
Cesa la responsabilidad paterna (art. 1755):
❖ Si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente.
❖ No responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión.
❖ No responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus
hijos.

6. El Resarcimiento.
Concepto.
Es la reparación plena e íntegra a la que está obligada toda persona que ha producido un acto
dañoso, puede darse de dos modos:
6.1. Resarcimiento Específico y Pecuniario.
Los resarcimientos por daños y perjuicios pueden darse de dos modos: en especie,
también llamado específico, o en dinero, denominados pecuniarios.
Ellos dependen del tipo de obligaciones de que se trate. En el caso de obligaciones de dar,
puede convenirse la entrega de determinada cosa, cuya calidad y cantidad se precisa, por
ejemplo, la entrega de mil resmas de papel, de 80 gramos, de primera calidad.
En las obligaciones de hacer, en el caso que el deudor no las efectivice, no puede ejercerse
violencia física para exigirle su cumplimiento. En caso de negativa o imposibilidad, solo
caben dos soluciones: el cumplimiento por un tercero, por ejemplo si se contrató la
reparación de un ciclomotor y el obligado se niega hacerlo, puede el acreedor mandarlo a
hacerlo por otro, a cargo del deudor o a su efecto exigirle el resarcimiento en dinero
llamado indemnización.
En el caso de haberse contratado un artista para pintar un mural y el mismo se niega a
hacerlo o estuviera imposibilitado para ello, podrá exigirse solamente la indemnización
por los daños y perjuicios, ya en este caso se tuvo en cuenta las condiciones artísticas de
la persona obligada.
Desde la visión del Código Civil y Comercial, la indemnización es la consecuencia, el
resultado, o el efecto del daño como lesión o detrimento a la persona, al patrimonio o a
un derecho de incidencia colectiva. Puede ser patrimonial o extrapatrimonial. El objetivo
de la indemnización es restablecer a la víctima a la situación anterior al hecho dañoso,

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 50 | 19
fundada en la noción de justicia, su finalidad es resarcitoria.
La indemnización de daños y perjuicios es un medio indirecto de cumplimiento de las
obligaciones de carácter subsidiario. A él se puede acudir solamente cuando es imposible
obtener el cumplimiento in natura de la prestación.
La indemnización tiene por finalidad, reparar el daño, restableciendo el desequilibrio
patrimonial sufrido por la víctima.
Reparación integral.
El artículo 1740 del Código, reafirma el principio receptado por el Código anterior al
partir de la reforma de 1968, receptando la doctrina y jurisprudencia anterior y precisando
la regla: "La reparación del daño debe ser pleno e integral, en dinero o en especie,
recayendo en la victima la opción por una u otra modalidad, salvo que la restitución en
especie resulte abusiva para el deudor en cuyo caso solo procederá en dinero. Además, y
cuando se trata de la violación de los derechos personalísimos, dada la primacía de la
tutela de la persona humana, la condena comprende también la publicación de la sentencia
condenatoria, en sentido acorde con la postura de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. "
6.2. Valuación del Daño.
La valoración del daño puede ser legal, convencional o judicial.
● Es legal, cuando la estimación o la forma de practicar la valuación surgen
expresamente de una norma jurídica. Cuando las leyes determinan pautas
tarifarias o montos topes indemnizatorios máximos o mínimos. Tales los que
suceden en materia de accidente de trabajo, por la ley Nº 26773/2012, las
indemnizaciones laborales por despido, artículos 232, 233, 245 y 247, ley N°
20744.
● Es convencional, cuando las partes de común acuerdo la determinan, sea en forma
anticipada como clausula penal o con posterioridad a su producción, generalmente
bajo forma de transacción.
● La valuación judicial, cuando lo realiza el juez al tiempo de dictar sentencia,
cuando las partes no acuerdan el monto de la indemnización o esta no es
determinada por ley. El juez la determina con arreglo a las probanzas del juicio.
Esto es sin duda, el modo más frecuente de resolverse los juicios por daños.

7. Determinación Convencional del Resarcimiento.


Clausula Penal (Art.791).
Tiene por objeto el pago de un asuma de dinero o cualquiera otra prestación que pueda
ser objeto de las obligaciones.
Ante el incumplimiento imputable al deudor y a la constitución en mora del mismo se
debe cumplir la pena o multa pactada.
Seña (Art. 1659).
Es un contrato bilateral donde ambas partes intervinientes se comprometen a la
celebración de una operación futura. Esto significa que, en caso de concretarse la

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 51 | 19
operación, dicho monto se toma en cuenta del precio, pero si esto no ocurre, existen dos
opciones:
● Si se arrepiente el comprador, perderá en manos del vendedor, el monto
constituido como seña.
● Si quien se arrepiente es el vendedor, deberá devolver al comprador el doble del
monto recibido.

8. Eximentes de Responsabilidad.
Se los puede definir como un acontecimiento extraordinario, imprevisible e inevitables,
no imputable al deudor, que impiden el cumplimiento de la obligación.
Caso Fortuito.
Se reconoce como hechos producidos por la naturaleza que impedía cumplir con la
obligación, ejemplo el granizo que destruyo la totalidad de la cosecha, las copiosas caída
de agua que producen una inundación haciendo perecer los animales que debía entregar
el vender de hacienda al comprador o productor, etc.
La fuerza mayor.
Es lo proveniente del acto del hombre, ejemplo el secuestro de los stocks de un producto
dispuesta por autoridad competente, la expropiación de un inmueble por el Estado, la
acción bélica o guerra que se produce en una región o País con destrucción de bienes, etc.
“Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser provisto o que,
habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime
de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos
"caso fortuito" y "fuerza mayor como sinónimos”. (Art.1730 CCC)
Efectos.
● El caso fortuito como la fuerza mayor, interrumpe el nexo causal, y por ello las
consecuencias del hecho dañoso no pueden en principio ser atribuidos al deudor
demandado.
● El caso fortuito provoca la destrucción total o parcial, según los casos, del nexo
de causalidad.
● En el ámbito del incumplimiento obligacional o contractual produce dos efectos
fundamentales.
1. Extingue la obligación por imposibilidad sobreviniente o imposibilidad
de pago.
2. Libera al deudor de responsabilidad por dicho cumplimiento.

Estado de Necesidad.
Es cuando alguien causa un daño para evitar un mal mayor – actual o inminente-.
Ejemplo; quien rompe una puerta para ingresar y rescatar a alguien de un incendio.
Efectos.
Esta figura importa de justificación, y por ende el agente no responde por los daños y
perjuicios. Y tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que juez lo considere
equitativo, conforme a lo dispuesto en la norma señalada.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 52 | 19
9. Fijación Judicial del Resarcimiento.
La reparación del daño que deberá ser integral, se asienta en cuatros principios o reglas
fundamentales:
1. El daño debe ser fijado al momento de la decisión judicial;
2. La indemnización no debe ser inferior al perjuicio;
3. La apreciación debe formularse en concreto;
4. La reparación no debe ser superior al daño sufrido, ni mucho menos menor a la
probado.
El artículo 1069 del Código, admite expresamente la atenuación de la responsabilidad al
disponer que la norma prevé la indemnización de equidad. Las directivas que contienen
son:
1. La facultad judicial de atenuar la indemnización, lo que significa que no procede
automáticamente y que su aplicación es potestativo y no imperativo;
2. No es procedente si media dolo del deudor;
3. Las pautas para valorar su admisibilidad son el patrimonio del deudor, la
situación de la víctima y todas las circunstancias del hecho dañoso.

10. Responsabilidad del Profesional en Cs. Económicas. (si pide)


Responsabilidad en el ejercicio libre de la profesión: como funcionario público, como
perito. La responsabilidad de los profesionales de Ciencias Económicas, se basan
fundamentalmente entorno al término de profesión liberal que hace hincapié en que se
trata de un sector limitado, pero que cuya actividad presenta ciertas singularidades, entre
las que se destacan:
a) Autonomía, propia del saber especializado.
b) Sujeción a normas técnicas y reglamentarias que se imponen para realizar las
actividades que son de su incumbencia profesional.
c) Sujeción a normas éticas y del régimen disciplinario según la colegiación o
matriculación.
Presupuestos de la responsabilidad Profesional:
1) Antijuridicidad.
Para que hablemos de responsabilidad tenemos que probar que el Contador o Graduado
en Ciencias Económicas, no cumplió con la ley en sentido amplio, sean decretos,
reglamentaciones, ordenanzas, circulares, resoluciones judiciales o el Contrato que lo
vinculaba con su cliente. En este sentido la doctrina clasifica a la responsabilidad de los
graduados en contractual y extracontractual.
La responsabilidad contractual: surge de los deberes y obligaciones asumidas ante nuestro
mandante como consecuencia de haber aceptado la realización de una tarea profesional
en el marco de su competencia. La obligación del profesional es de hacer y debe cumplir
conforme a lo pactado, como a los estándares que son aplicables al ejercicio profesional,
es decir a la técnica que rija en la materia de especialización contable en general.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 53 | 19
En este aspecto, debemos considerar que el contrato que celebra el profesional con su
cliente es como regla general, un contrato de servicio autónomo, porque genera una
obligación de hacer. Puede ser una locación de servicio o de obra, cuando en este último
de comprometer a la entrega de una actividad técnica contable o tributaria (entrega) o un
informe de auditoría.
En lo atinente al desenvolvimiento del ejercicio profesional de forma independiente, el
tema de la responsabilidad profesional se circunscribe a la relación profesional - cliente.
En este sentido la manera más común de vinculación es a través de un contrato, escrito o
no, según lo acuerden las partes.

D er ec ho Pr ivado I P á g i n a 54 | 19
2) Factor de atribución.
Subjetiva: Dolo y culpa.
El acto doloso comprende no solo la manera intencional de producir un daño, sino la
manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, según el artículo 1724 del Código. La
culpa es la omisión de las diligencias debida según la naturaleza de la obligación y las
circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprenden la imprudencia, la
negligencia en el arte o profesión.
Cuando se trata de culpa habrá de examinar si el profesional omitió desarrollar una
conducta conforme a las exigencias de un buen profesional, conforme con las
circunstancias de tiempo, persona y lugar. El profesional es un experto y por lo tanto se
le exige una mayor prevé siendo aplicable el artículo 1725 del Código En el Código Civil
y Comercial, ha quedado zanjeado que según el artículo 1768 del Código se refiere a los
profesionales liberales y establece que la responsabilidad es subjetive, excepto que se
haya comprometido un resultado concreto.
3) Causalidad.
La relación de causalidad es la unión del obrar del profesional con el daño, es decir, que
el daño que sufre la persona pueda ser atribuida al Contador por una serie ininterrumpida
de causas, y efectos de valor legal. Esto implica que et Contador va responder por las
consecuencias inmediatas, mediatas de sus actos y solo las consecuencias casuales si tuvo
en mira al cometer el ilícito.
4) Daños-Indemnización.
Hay daño cuando se lesiona un derecho o a un interés, que no sea contrario al
ordenamiento jurídico. De allí que se distingue entre daño lesión y la indemnización,
según articulo 1737 y 1738 del Código. La indemnización comprende la pérdida o
disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico
esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la perdida de chances.
Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto,
actual o futuro, cierto y subsistente.
5) Eximente de la responsabilidad.
Los eximente de responsabilidad son aquellas circunstancias que liberan de
responsabilidad al Contador. Es necesario tener presente los eximentes de responsabilidad
a los efectos de determinar de antemano si tiene o no responsabilidad ante una
determinada situación presente. Futura o pasada.
En el ámbito del derecho penal, del desempeño de la función pública y de la
designación como perito.
En el ejercicio de la profesión el Contador, puede desempeñarse en distintas funciones de
la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y de los entes autónomos a
autárquicos. En particular en este ámbito tenemos los delitos de Abuso de Autoridad,
Peculado, Corrupción de Funcionarios en sus diversas modalidades, que si bien les son
imputables a los funcionarios públicos que ejercen sus funciones que vulneran las normas

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v provocan deterioro patrimonial en las instituciones para las que se vinculan. En este
aspecto podrá quedar comprendido el caso de los Contadores que desempeñen
determinadas funciones.
Los Contadores, por disposición de la Ley de Profesionalización, tienen entre otros
cometidos el ejercicio como Peritos Contables o Tributarios, siendo auxiliares judiciales,
para que puedan realizar los respectivos informes que permitan conocer o apreciar los
hechos importante que se requiera como conocimiento de la contabilidad o de los hechos
imponibles de la tributación

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UNIDAD VIII. CONTRATOS
[Link]
Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para
crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
El contrato es un ACTO JURIDICO y decimos que son actos jurídicos los actos voluntarios
Lícitos, que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear,
modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos.
Y como acto jurídico, el Contrato reviste los siguientes caracteres:
● Es un acto entre vivos;
● Es un acto bilateral; porque genera obligaciones recíprocas para ambos contratantes desde
su origen. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la permuta, el transporte.
● Es de Carácter Patrimonial; es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las
obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del
mismo.

Función económica:
El contrato es la principal fuente del derecho económico. Es el instrumento del que se vale
los hombres para tramar el infinito tejido de sus relaciones jurídicas. El hombre vive
celebrando o cumpliendo con sus contratos, desde las operaciones de gran envergadura,
como la compraventa de inmuebles, la constitución de sociedades, de mandato, etc., hasta
los contratos más cotidianos que realiza en forma diaria, por ejemplo, cuando adquiere
productos en supermercados, farmacias, cuando sube a un transporte de colectivo, remisses,
cuando compra entradas para ir al cine, ver un espectáculo musical, deportivo, etc.
● El contrato impulsa el desarrollo económico;
● Sirve como instrumento idóneo para posibilitar el crecimiento de la actividad comercial;
● Promueve la radicación de capitales extranjeros.
Disposiciones generales.
En materia contractual rige la libertad de contratación dentro de los límites impuestos por la
ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
El efecto vinculante que tiene la contratación o acuerdo de las partes. Es la fuerza vinculante
la fuerza obligatoria que tiene este acuerdo para las partes.
Rige la buena fe. Los contratos deben celebrarse interpretarse y ejecutarse de buena fe.
Facultades de los jueces cuando las partes no pueden solucionar entran los jueces, o de oficio
cuando se afecta, el orden público.
Y por último el carácter de las normas legales son accesorias o son supletorias de la voluntad
de las partes salvo que de su expresión contenido resulte su carácter indispensable, es decir
este contrato este tratando de pasar por alto una norma de orden público.

Elementos del contrato:


Elementos esenciales: son los que necesariamente deben existir para que haya contratos.
Dentro de los mismos se distinguen los siguientes elementos:
1. Consentimiento: acuerdo de voluntad de las partes tendiente a la celebración del contrato
2. Objeto (art 1167): son las obligaciones que él crea como así también las prestaciones de
esas obligaciones (de dar, de hacer, de no hacer)
3. Causa:
✔ Causa Fuente: origen o hecho generador de una obligación o de un acto jurídico.
✔ Causa Fin: propósito o finalidad perseguido por las partes al llevar a cabo el acto.
Elementos naturales: son aquellos que son propios de los contratos, forman parte de él por
el imperio de la ley, pero las partes pueden dejar de lado por medio de cláusulas expresas.
a) Clausula resolutoria
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b) Saneamiento
c) Garantía de evicción y vicios ocultos
Elementos accidentales: Normalmente no corresponden a un contrato, pero las partes
voluntariamente lo pueden incorporar por medio de una cláusula expresa (ej. la seña).
El consentimiento es la integración de las voluntades de las partes tendiente a la celebración
del contrato. Es un elemento esencial del contrato, ya que no puede faltar: no hay contrato
si no hay consentimiento.
El consentimiento se forma con dos actos unilaterales: la oferta y la aceptación. El contrato
queda concluido cuando el que hizo la oferta (oferente, ofertante, proponente) recibe la
aceptación del destinatario; también queda concluido el contrato cuando alguna de las partes
hace algo que demuestra la existencia de un acuerdo, ejemplo: deposita el precio de la
mercadería ofertada.
La Oferta.
Es la propuesta que una de las partes dirige a una persona determinada para celebrar un
contrato. Técnicamente podemos definir a la oferta como una declaración de voluntad
unilateral y recepticia.
La Aceptación.
La aceptación es la conformidad que presta el destinatario a la oferta que se le ha hecho. La
aceptación es igual que la oferta, una declaración de voluntad unilateral recipticia del que
ahora el destinatario es el ofertante.
Forma:
Expreso: Cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos.
Tácito: Cuando resulte de hechos, o de actos que lo presupongan.
Efectos: la conclusión del contrato, como concluye
Art. 971. Formación del consentimiento: Los contratos se concluyen con la reciproca de la
aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar
la existencia de un acuerdo.
Incapacidad e inhabilidad para contratar.
Incapaces: El ámbito de aplicación de esta norma se refiere: a) las personas menores que no
cumplieron los 18 años, pudiendo ser los que no han cumplido 13 años o adolecentes entre
13 años y 18 años, articulo 25 del Código. b) las personas con capacidad restringida por
razones de padecer alguna adicción o por alteración mental permanente o prolongada,
articulo 32 del Código c) las personas inhabilitadas por prodigalidad, articulo 48 del Código.
En cuanto a los inhabilitados se encuentran:
● Los ebrios y los toxicómanos
● Los disminuidos de sus facultades, que no llegaban a ser dementes
● Los pródigos

A los inhabilitados para contratar se les prohíbe esa acción -en interés propio o ajeno- con
ciertas personas o sobre determinados objetos, para poder evitar que una persona aproveche
determinada situación de poder para sacar ventajas. Se tiende a evitar un conflicto de
intereses.
Los inhabilitados especiales comprenden:
● Los funcionarios públicos no pueden contratar en interés propio respecto de bienes de cuya
administración o enajenación está o han estado encargados.
● Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares
no pueden contratar en interés propio respecto de bienes relacionados con procesos en los
que intervienen o han intervenido.

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● Los abogados y procuradores no pueden contratar en interés propio respecto de bienes
litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido.
● Los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, no pueden contratar en interés propio entre
sí, pero sí podrán cuando estén bajo el régimen de separación de bienes.
● Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar en interés propio contrato de
compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo.
● El consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la
consignación.
● El corredor no puede adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le
ha sido encargada.
● Los padres no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad.
● El tutor no puede, ni con autorización judicial, celebrar con su tutelado los actos prohibidos
a los padres respecto a sus hijos menores de edad. Lo mismo para el curador respecto de los
bienes del incapaz.
● No pueden celebrar bienes de comodato los tutores, curadores y apoyos respecto de los
bienes de personas incapaces o restringidas y los administradores de viene ajenos (públicos
o privados) respecto de los confiados a su gestión.
● El fiduciario no puede adquirir para si los bienes fideicomitidos.
● Las inhabilidades comprenden la actuación del contratante si actúa en interés propio o ajeno.
La norma prohíbe así en forma expresa la posibilidad de auto contratarse en aquellos casos
en que la inhabilidad tiene su causa en el ejercicio de funciones de representación legal
proveniente de la responsabilidad parental, de la tutela o curatela

Objeto: Es un elemento esencial del contrato. El Artículo 1003 del Código, efectúa una
remisión a las disposiciones sobre objeto del acto jurídico, por ser el contrato una especie
de acto jurídico. Actualmente el Código al regular el objeto del contrato lo considera
conforme a los bienes y los hechos. Debiendo la misma ajustarse a los requisitos establecido
en la norma citada, siendo:
Es sobre las prestaciones: dar, hacer y no hacer.
✔ Debe ser lícito, es decir no contrario a la ley.
✔ Debe ser posible material y jurídicamente, no se puede contratar sobre una cosa material
que no tenga existencia, y jurídicamente quiere decir aquello desde lo jurídico se pueda
realizar, por ejemplo: no se puede constituir hipotecas sobre bienes muebles.
✔ Deben ser determinados o determinables ya que no es posible obligar al contratante a hacer
algo que no sabe de qué se trata, cuando el objeto son bienes la determinación se logra
expresando el género y la cantidad.
✔ Susceptibles de valor económico, es decir, que se traten de bienes patrimoniales o un interés
de las partes aun cuando no sean patrimoniales.

Determinación.
El artículo 1005 del Código, establece que los bienes objeto de un contrato debe estar
determinados o ser determinables. La determinación se da cuando de los propios términos
del contrato surgen los criterios para su individualización. Cuando los bienes sobre los que
se contrata son identificados por su género o especie, la cantidad podrá ser determinada con
posterioridad. Si el objeto no está determinado, pero es determinable, los criterios para
llegar a tal individualización pueden provenir de los mismos términos del contrato o de la
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actuación de un tercero, no es admisible que la determinación dependa de una de las partes.
El artículo 1006 del Código establece que la determinación puede ser encomendada a un
tercero, sino fuese posible por razones voluntarias o involuntarias, se abre la posibilidad de
que las partes recurran a la determinación judicial.
Causa: Comprende tanto la causa fin típica de todo vínculo contractual nominado (ej el
intercambio de cosa por dinero en la compraventa) como la causa fin motivacional
perseguida en común por las partes.
La palabra “Causa” puede entenderse bajo dos acepciones diferentes.
- Causa Fuente: Es el origen, la fuente o el hecho generador de una obligación o de un acto
jurídico.
- Causa Fin: Es el propósito o finalidad perseguida por las partes a llevar a cabo el acto.
Cuando hablamos de la causa del contrato nos estamos refiriendo a la “Causa Fin”.
“No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno
de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles” (Art.499
CCyC)
“Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el
deudor no pruebe lo contrario” (Art. 00 CCyC)
Forma.
El artículo 1015 del Código, establece la libertad de formas, donde solo son formales los
contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Por ello, el criterio general
del ordenamiento jurídico es que los contratos son no formales como regla y solo deben
cumplir exigencias de forma por excepción, cuando ellas provienen impuesta por la ley o
por el acuerdo de las partes.
Clasificaciones de los contratos desde el punto de vista de la forma.
a) Contratos solemnes absolutos: En este caso esta impuesta para la validez del acto,
debiendo ser impuesta bajo pena de nulidad, ejemplo las donaciones de bienes inmuebles,
de cosas muebles registrables, etc.
b) Contratos formales solemnes relativos: En estos contratos el no cumplimiento de la
solemnidad determina que el acto no produce sus efectos propios, no quedando concluidos
como tales mientras no se otorga el instrumento previsto, pero vale como contratos en los
que las partes se obligaron a cumplir con la expresa formalidad. Entre estos contratos
tenemos entre otros, la cesión en general y los de derechos hereditarios, litigiosos, las
transacciones, la hipoteca.
c) Contratos con forma exigida ad probaciones: En estos contratos se requiere únicamente
a los fines probatorios. En este sentido son el contrato de locación de inmuebles o muebles
registrables, los contratos bancarios, etc.
Prueba.
El artículo 1019 del Código, establece que la prueba de los contratos puede llevarse a cabo
mediante todos los medios probatorios admitidos legalmente. El Código marca una
importante apertura en materia de prueba de los contratos admitiendo en general todos
aquellos medios probatorios que puedan llevar al juez a la convicción sobre la existencia del
acuerdo son admitidos. Al admitirse la posibilidad de acudir a todos los medios probatorios
que puedan generar en el juez una razonable convicción se está a tono con los criterios de
prueba que han insistido en una concepción racional sobre la libre convicción de los
elementos de pruebas. Por ej. (testigo, documentos, pericias, etc.)
El artículo 1020 dispone que en los contratos que tienen formalidades probatorias para la
prueba, se admite la posibilidad de demostrarlos por otros medios probatorios si hubo
principio de prueba instrumental, imposibilidad de obtener la prueba instrumental o
principio de ejecución. En suma, en los contratos formales tienen que ser demostrados por
la forma impuesta, puesto que de las razones que justifican la imposición de una solemnidad

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para la celebración de un contrato consiste en facilitar su demostración.
Efectos de los Contratos.
El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene respecto de terceros,
salvo en los casos previstos por la ley
2. Interpretación
Concepto.
El contrato se interpreta según la intención común de las partes y el principio de buena fe.
Interpretar significa establecer el verdadero sentido y alcance de las cláusulas.
La interpretación puede ser:
➢ Restrictiva: debe respetarse la literalidad de los términos utilizados al manifestar la
voluntad.
➢ Contextual: las cláusulas del contrato se interpretan unas por medio de otras
Fuentes de interpretación:
• Las circunstancias en que se celebró
• La conducta de las partes
• La naturaleza y finalidad del contrato
Art. 1064.- Interpretación contextual: Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por
medio de las otras, u atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.
Art. 1065.- Fuentes de interpretación: Cuando el significado de las palabras interpretado
contextualmente en el contrato no es suficiente. Se deben tomar en consideración:
Las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares
La conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración
La naturaleza y finalidad del contrato
Art. 1066.- Principio de conservación: Si hay duda sobre la eficiencia del contrato, o de
alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de
varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al
objeto del contrato.
Art. 1068.- Expresiones oscuras: En caso que persistan dudas, si el contrato es a título
gratuito se deben interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título
oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.
Autonomía de la voluntad
Art. 2651.- Autonomía de la voluntad: Los contratos se rigen por el derecho elegido por
las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones.
La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del
contrato o de las circunstancias del caso, esta elección puede referirse a la totalidad o a
partes del contrato.
El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas:
En cualquier momento pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que
lo regia, pero esa modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los
derechos de terceros;
Las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e,
incluso, crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho
elegido;
Los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios
del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han
incorporado al contrato;
Los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho
argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rija el contrato.
(Este artículo no se aplica a los contratos de consumo)
Límites de la autonomía de la voluntad:

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La autonomía de la voluntad es la encargada de establecer sus propios límites, son creados
por las necesidades de las cosas, otras por conveniencia de política legal y constituyen
impedimentos a la creación de reglas.
Art. 961.- Buena fe: Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe,
es decir, no solo con lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que
puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se
habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.
Art. 963.- Prelación normativa: las normas se aplican con el siguiente orden de prelación:
Normas indisponibles de la ley especial y del CCyC
Normas particulares del contrato
Normas supletorias de la ley especial
Normas supletorias del [Link]
Tratativas Contractuales.
“Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para
abandonarlas en cualquier momento”. (Art. 990 CCyC)
Artículo 991. Deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya
formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas
injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el
daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato.
Artículo 992. Deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones, una de las partes
facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber
de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple
este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja
indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la
medida de su propio enriquecimiento.
Cartas de intención: son de interpretación restrictiva.
“Los instrumentos mediante los cuales una parte, o todas ellas, expresan un consentimiento
para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son
de interpretación restrictiva. Sólo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus
requisitos” (Art. 993 CCyC)
Pacto de preferencia: El sentido básico es el de posibilitar que determinados negocios se
mantengan bajo el ámbito de control de quienes en un determinado momento participan de
ellos, otorgándoles la posibilidad de adquirir los derechos de los que sean titulares otras
partes, antes de dar ingreso a terceros.
“El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien,
si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata
de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos
asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco. Los derechos y obligaciones derivados
de este pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulen” (Art. 997
CCyC)
Contrato sujeto a conformidad: habitualmente denominado contrato ad referéndum, es un
negocio en el que la declaración de voluntad de una de las partes, o de ambos, debe ser
integrada por la declaración de voluntad del titular de un derecho en cuyo interés se actúa o
de la decisión de un juez, para que el acto jurídico pueda considerarse concluido. (Ej. En la
intermediación en la compraventa inmobiliaria, cuando se alcancen acuerdos sujetos a la
conformidad del titular del derecho sobre el que trata la operación jurídica a celebrar).
“El contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización
queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva”. (Art.999 CCyC)
Señal o Arras.
En los artículos 1059 y 1060 del Código lo regulan, entendiéndose que:

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“La seña o arras son la dación o entrega de una cosa que una de las partes contratantes realiza
a favor de la otra para asegurar el cumplimiento del contrato o admitir el arrepentimiento”.
El elemento caracterízate de la señalan es:
a) Entrega de una cosa mueble o dinero, que se vincula siempre a un contrato al que se
incorpora como efecto accidental del mismo.
b) Siendo la finalidad de asegurar el cumplimiento del contrato.
Art. 1060.- Modalidad: Como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es
de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la
prestación si el contrato se cumple; pero no si ella es de diferente especia o si la obligación
es de hacer o no hacer.
3. Clasificación
Contratos unilaterales: crean obligaciones solamente para una de las partes, sin que la otra
parte quede obligada, por ejemplo: la donación, el depósito, la fianza.
Contratos bilaterales: crean obligaciones reciprocas para todas las partes intervinientes, por
ejemplo: compraventa, locación de servicios.
La importancia de estos contratos reside de que al existir en ella prestaciones reciprocas
permiten aplicar otros institutos como el de la lesión, las cláusulas resolutorias, etc.
+ Contratos plurilaterales: existen entre muchas partes que están obligadas, por ejemplo:
contrato para la creación de una sociedad.
Contratos onerosos: son cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son
concedidas por una prestación que han hecho o se obligan a hacer a la otra. Solo si el contrato
es oneroso se le aplican los institutos de la lesión, la teoría de la imprevisión, el de las
garantías de evicción, vicios ocultos, etc.
Contratos gratuitos: son cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes algunas ventajas
independientes de toda prestación a su cargo, es decir, una de las partes recibe una prestación
sin dar nada a cambio.
Contratos conmutativos: las ventajas están determinadas, son ciertas al celebrarse el contrato
y no dependen de un acontecimiento incierto.
Contratos aleatorios: La expresión “alea” significa riesgo (art. 968). Ej. Contrato de juego o
apuesta.
Contratos formales: son aquellos a los cuales la ley les impone una forma determinada, por
ejemplo: el art. 1015 establece que se requieren que esos contratos se formalicen a través de
escritura pública. Dentro de los contratos formales existen:
Formales absolutos: son aquellos en que la forma se exige como un requisito para la validez
del contrato, si no se celebra en la forma prevista por la ley, el acto es nulo.
Formales relativos: La forma no se exige bajo una sanción de nulidad, pero de acuerdo con
el art. 285 el acto no queda concluido hasta que no se cumple la forma prevista, solo vale
como contrato en el cual la parte se obliga a cumplir la forma que se exige como instrumento.
Formales, pero con fines meramente probatorios: son aquellos en los que la forma constituye
solo un medio de prueba respecto a que el contrato sea celebrado.
Contratos no formales: son aquellos en los que la ley no exige una forma determinada, por
lo tanto, se rige por las reglas de la libertad de las formas.
Contratos nominados: son aquellos que ya están previstos generalmente por la ley, como los
contratos de compraventa, de donación, etc.
Contratos innominados: son los que no tienen una regulación legal específica, por ejemplo:
contratos de hospedaje, espectáculos públicos, etc. Son contratos que se rigen según las
pautas que las partes pudieron haber establecido en el contrato o de los que surgen de las
costumbres y practicas jurídicas que se aplican en materia de esos contratos.
Contrato por adhesión. Artículo 984. Definición El contrato por adhesión es aquel mediante
el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente,

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por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.
Contratos preliminares.
Art. 994.- Disposiciones generales: Los contratos preliminares deben contener el acuerdo
sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. El
plazo de vigencia de las promesas previstas es de un año, o el menor que convengan las
partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento.
Art. 995.- Promesa de celebrar un contrato: Las partes pueden pactar la obligación de
celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se
exige bajo sanción de nulidad. Es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer.
Art. 996.- Contrato de opción: El contrato que contiene una opción de concluir un contrato
definitivo, otorga el beneficio del derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito u
oneroso, u debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. No es transmisible a
un tercero, excepto que asi lo dispongan.
Incorporación de terceros al contrato
Art. 1025.- Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre de un tercero solo
lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente el contrato es
ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación; la
ejecución implica la ratificación tacita.
Art. 1026.- Promesa del hecho de tercero. Quien promete el hecho de un tercero queda
obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha
garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde
personalmente en caso de negativa. *(Contratos de representantes) *
Subcontratos: es un nuevo contrato que deriva de otro contrato principal, mediante el cual
el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de
la que aquel tiene en el contrato principal.
Contratos conexos: hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan
vinculado entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo
que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro de resultados perseguidos.
Los contratos pueden extinguirse, modificarse o adecuarse por diversas causas:
Cuando se cumple el contrato, de acuerdo con lo que las partes hayan pactado.
Cuando las partes no hayan dado cumplimiento de la manera en que han pactado al momento
de celebrarse el contrato, puede darse por una imposibilidad de cumplimiento, por la nulidad
en función a las cláusulas que presentaba el contrato, por la caducidad, por la prescripción,
confusión, renuncia, muerte, recisión, revocación y por la resolución.
Restitución y daños. En lo que se refiere a la restitución, el artículo 1080 del Código, por la
declaración de una de las partes. En este caso, al extinguirse el contrato total o parcialmente,
por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes debe restituir, en la
medida que corresponda, en razón del contrato, o su valor conforme a las reglas de las
obligaciones de dar para restituir.
Resolución total o parcial. Del artículo 1083 del Código, establece sobre la resolución total,
sumándolo al texto normativo la categoría de la resolución parcial, haciéndolo en sentido
amplio en el contexto de la resolución por incumplimiento, con reglas en orden al ius
variandi. Estas declaraciones son excluyentes, por lo tanto, habiendo optado por uno de
ellos, no puede ejercerse luego el otro. Es decir, quien acepta una prestación parcial no
renuncia a la facultad de resolver el contrato, ello no impide que luego frente a la ejecución,
deberá demostrar que dicho cumplimiento no satisface sus inertes.
En otro sentido legal, los contratos podrán tener como clausulas: Clausula resolutoria
expresa. Clausula resolutoria implícita. Readecuación del contrato.
Clausula resolutoria implícita.
Los artículos 1087 y 1088 del Código, lo establece agrupándolo en cuanto al sentido de su

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regulación, para entender desde la regla interpretativa que estas cláusulas quedaran
reveladas desde la máxima que inspira en materia de cumplimiento contractual, que el
incumplimiento esencial del contrato autoriza a resolver el negocio, debiendo para ello haber
sido anunciado por el deudor al acreedor de forma manifiesta, seria y definitiva. O también
cuando el deudor no puede cumplir en virtud de un hecho a su reproche, como la culpa de
la destrucción o pérdida de la cosa; como del proveniente de caso fortuito o fuerza mayor
cuya contingencia el deudor lo hubiese asumido de manera clara y precisa.
Readecuación del contrato.
El artículo 1091 del Código, establece la figura de la imprevisión mediante una tipificación,
que busca superar los confiticos habidos en orden a su ámbito de aplicación y principales
efectos, en particular el concerniente a las acciones reconocidas a favor del perjudicado.
Sobre este aspecto clausura el debate al colocar a la imprevisión como un instrumento de
adecuación o extinción contractual. Le confiere también derecho a los terceros a quienes les
han sido otorgados derechos o asignados obligaciones, resultante del contrato afectado.
4. Relación de consumo:
“Es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, se considera consumidor a la
persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o
servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
En nuevo código incorpora la relación de consumo, lo cual trata sobre contratos de consumo,
siendo el contrato solo una de las posibles causas de consumo. Antes existía una Ley de
consumo, la cual no estaba incorporada al código.
Contrato de consumo.
El artículo 1093 del Código, determina los límites dentro de los que la ley les brinda
protección a los consumidores en el marco de los acuerdos que estos celebran con los
proveedores. Es decir, el Código propone definir el contrato de consumo como aquel
celebrado entre un consumidor y un proveedor, por lo que quedaran abarcados todos los
acuerdos que involucren relaciones de consumo.
Desde este lineamiento, debemos entender quiénes son consumidores y quienes
proveedores. Destacándose que consumidores, son todos aquellos sujetos que, sin ser parte
de una relación considerada estrictamente de consumo, que como consecuencia o en ocasión
de ella adquieren o utilicen bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como
destinatarios finales, en beneficios propio o de su grupo familiar o social.
En este contexto los proveedores, no solo son personas físicas o jurídicas que actúan
profesionalmente o empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios, de naturaleza
pública o privada, sino también todos aquellos que obren en forma ocasionalmente, siempre
que tengan por objeto la adquisición, uso o goce de bienes o servicios por parte del
consumidor o usuarios, para uso privado, familiar o social.
Interpretación del contrato de consumo.
El artículo 1095 del Código, centra que la labor interpretativa estará a favor del consumidor,
que será la pauta para establecer la esfera tutelar de sus derechos. El texto legal pone de
resalto la necesidad de proteger al consumidor en el marco de los contratos que celebran con
los proveedores, sin importar la modalidad que se adopte para su materialización,
poniéndose de relieve la debilidad estructural de la persona protegida. Es decir, la
interpretación deberá sustentarse en el conjunto de los derechos y obligaciones estipulados,
pero sin perder que la finalidad es resguardar los derechos de los consumidores.
Formación del consentimiento.
El artículo 1096 del Código, ubica metodológicamente para ser abordado la formación del
consentimiento. La norma busca evitar que las prácticas abusivas que puedan darse dentro
del comercio de las cosas o servicios, sean que provengan de personas privadas o públicas
que se encuentre como proveedores determinados o no. Quedando al igual, aquellos como

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consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092 del Código.
En este esquema, debemos tener en cuenta las siguientes normas:
El artículo 1097 del Código, establece sobre el Trato digno. Debiendo tutelarse de acuerdo
a las siguientes reglas: I) los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato
digno a los consumidores y usuarios. II) la dignidad de la persona debe ser respetado
conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. III) los
proveedores deben obtenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en
situaciones vergonzantes, vejatorios o intimidatorios.
El artículo 1098 del Código, establece sobre el trato equitativo y no discriminatorio. La
norma construye estándares que garanticen al consumidor de condiciones de trato de las
cuales no puede ser apartado. El eje es la dignidad, la equidad y la no discriminación, en la
que el proveedor deberá despeñarse, sin perjuicio de las obligaciones propias de la actividad
que desempeñe como propi del negocio llevado a cabo.
El artículo 1100 del Código, dispone sobre el deber de información que tiene el proveedor
por tener el mismo el monopolio de informar, puesto que es quien ubica en el mercado los
bienes o servicios para ofrecerlos. Por ello, para que el consumidor pueda tomar su decisión
de manera absolutamente consiente, debe contar con toda la información necesaria, de
manera completa, alcanzable y gratuita.
Los artículos 1101, 1102 y 1103, disponen sobre los alcances publicitarios, con esto se busca
prohibir una publicidad tendenciosa al engaño, debiendo ser la información clara, precisas
que no induzca al consumidor a tomar decisiones de consumo basada en presupuestos falsos
o inexistentes. Los consumidores afectados pueden solicitar, al juez hacer cesar o que se
rectifiquen cuando resultan contraria a las pautas legales.
Modalidades Especiales.
Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales.
El artículo 1104 del Código, establece la categoría de contratos celebrados fuera de los
establecimientos comerciales, conformando la misma una clase de supuestos que requieren
una especial atención por parte de la ley, tendiente a evitar la vulneración de los derechos
del consumidor. La particularidad que toma la norma es de aquellas propuestas de ventas o
de servicios que realizan fuera de los establecimientos comerciales para visibilizarse en el
lugar de residencia o de trabajo del consumidor, o en el domicilio de un tercero, no
correspondiendo la aplicación de estas previsiones legales a los acuerdos alcanzados en los
locales de comercio habituales cuando simplemente se ha pactado la entrega en un domicilio
señalado por el contratante.
Contratos celebrados a distancia.
El artículo 1105 del Código describe de manera abarcativa los supuestos de contratos a
distancia por las especiales implicancias que tienen en la regulación consumista. Es decir,
la regulación refiere a los acuerdos que se celebran a través de medios que importe la
incomparecencia simultánea de las partes al momento de su perfeccionamiento, lo que
supone para el consumidor la asunción del riesgo de recibir una cosa o un servicio que no
se adapta a lo esperado. En este contexto la norma menciona un listado abierto para llevar
adelante la contratación, como ser medios postales, electrónicos, tele comunicacional,
servicios de radio, televisión o prensa.
Utilización de medios electrónicos.
El artículo 1106 del Código, establece como parte del avance de la informática y de sus
distintos soportes tecnológicos, poder contar con distintos medios o fuentes de aplicaciones
poder avanzar en el desarrollo de las negociaciones y poder instrumentar eficazmente las
relaciones patrimoniales. De esta manera el soporte papel donde se asentaba la contratación
fueron dando paso a estas nuevas herramientas por los espacios electrónicos o informáticos.
El artículo 1108 del Código, remarca que las pautas relativas a la vigencia de las ofertas

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realizadas a través de los medios electrónicos o similares, estarán dada por los plazos
estipulados.
Cláusulas abusivas.
El artículo 1117 del Código, dispone el alcance normativo en cuanto a la aplicación a la
regulación de las cláusulas abusivas que se integran con la ley 24. 240. Estos alcances están
previstos tanto para los contratos de adhesión y para los contratos de consumo. En particular
el artículo 1118 del Código, dispone el control sobre las cláusulas abusivas permitiendo su
invalidez y readecuación de esta, en beneficio del consumidor para evitar engaños previos
o al momento de su celebración como durante su ejecución.

5. Compraventa:
Es uno de los contratos más importantes porque son los que mayormente se celebran en los
distintos mercados económicos, consiste en una operación económica jurídica en que el
consumidor se obliga a pagar al vendedor, quien a su vez se obliga a transferir la propiedad
de una cosa.
Recae sobre la cosa que ofrece el vendedor y el precio que paga el comprador. Y con el
consentimiento que se forma oferta y aceptación produce el efecto de la celebración del
contrato.
La Compraventa es:
a) Bilateral (art. 966),
b) oneroso (art. 967);
c) en principio conmutativo (art. 968);
d) formal (art. 969) en el caso de los bienes inmuebles (art. 1017) y no formal en los demás
supuestos;
e) nominado (art. 970).
Aplicación supletoria a otros contratos:
(Art 1124 CCyC) las normas de la compraventa resultan de aplicación supletoria a los
contratos que transfieran derechos reales (art. 1887 CCyC), como el condominio, propiedad
horizontal, superficie, usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servidumbre.
La Cosa Vendida.
“Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objetos de los contratos, aunque sean cosas
futuras, siempre que su enajenación no sea prohibida”. (Art. 1327 CCyC)
La cosa objeto de la compraventa debe reunir los siguientes requisitos:
● Debe tratarse de una cosa, es decir, de un bien material susceptible de tener valor económico.
● Debe estar precisada en su especie o género y su cantidad debe ser determinable.
● Debe existir al celebrarse el contrato o ser susceptible de existir, puede tratarse de una cosa
presente o futura.
● Puede ser de propiedad del vendedor o no, ya que se admite de manera expresa la venta de
cosas ajenas.
● Puede tratarse de cosas sometidas a litigios, grabadas o afectadas por medidas cautelares.
● Se mantiene en principio el régimen derogado del Código civil y comercial.

El Precio.
El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe
pagar, cuando se deja su indicación a arbitro tercero asignado o cuando lo sea con referencia
a una cosa cierta.
Para ser precio de la cosa que se vende debe ser: Cierto, Licito y No Vil.
Obligación del Vendedor.
Debe transferir al comprador la cosa vendida.

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También está obligado a poner a disposición del comprador.
Los instrumentos requeridos por el uso y las particularidades de la venta y a prestar toda
cooperación que le sea exigible para que la transferencia se concrete.
La cosa debe entregarse con sus accesorios y libre de toda relación de poder y de posesión
de terceros.
Obligación del Comprador.
Son obligaciones del comprador:
Pagar el precio en el lugar y tiempo convenido, si nada se pacta se entiende que la deuda es
de contado.
Recibir las cosas y los documentos vinculados con el contrato y pagar los gastos de recibos
incluidos lo de testimonios de la escritura pública y los demás posteriores a la venta.
Entrega de la Cosa y pago del Precio.
Así como la obligación primordial del vendedor consiste en entregar la cosa que vende, en
el lugar y tiempo debidos, la más importante obligación del comprador consiste en pagar el
precio estipulado, también en el lugar y tiempo convenidos. El pago del precio constituye
por excelencia la contraprestación del comprador al vendedor por la cosa que recibe de éste.
Es la contrapartida, el correspectivo de la prestación del vendedor, la causa- fin, el fin o la
finalidad inmediata y directa de la obligación que contrae el vendedor, de entregar al
comprador la cosa que le vende.
6. Locación:
Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de
una cosa a cambio de pagarle una renta que se paga periódicamente, a ese contrato se le
aplica las normas respecto al consentimiento, precio y al objeto.
Pueden alquilarse los inmuebles, cosas muebles, no fungibles, cosas presentes y las cosas
futuras.
Locador: es la parte que asume la obligación de otorgar el uso y goce de la cosa objeto del
contrato. Si bien el CCyC no lo menciona, puede ser también identificado como el
arrendador;
Locatario: (el que alquila) es quien se obliga al pago de un precio en dinero como
contraprestación al uso y goce otorgados. Resultan sinónimos aceptados para esta parte
contractual los términos “arrendatario” o “inquilino”
Forma.
El contrato de locación es no formal y puede celebrarse por cualquier forma de
exteriorización, articulo 262 del Código. Sin embargo, es formal, debiendo hacerse por
escrito, cuando el contrato recae sobre inmuebles o muebles registrables, o de una
universalidad que incluya alguna de ellas, o de parte material de un inmueble; esta
formalidad se aplica a sus prorrogas y modificaciones, según lo establece el artículo 1188
del Código. La instrumentación por escrito, es mayoritariamente, entendido como una
solemnidad ad probationem, por lo cual la forma no hace a la eficacia del contrato sino a la
posibilidad de su acreditación.
Clase.
De acuerdo al artículo 1192 al 1196 del Código, pueden alquilarse los inmuebles, las cosas
muebles, no fungibles, las cosas presentes y las cosas futuras. La cosa fungible al igual que
las consumibles, no pueden alquilarse, porque el locatario al usar y gozar de ellas, estarían
disponiendo de las mismas .no habría locación, sino un préstamo de consumo.
Destino de la cosa locada,
El locatario debe usar y gozar de la cosa conforme al destino acordado en el contrato,
ejemplo comercial, para vivienda, etc., no pudiendo darle otro uso o destino. Si el destino
no está indicado en el contrato, el locatario debe usar la cosa: a) Conforme al destino que la
cosa tenía al momento de lacarse. b) o conforme al destino que se da a cosas análogas en el

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lugar donde la cosa se encentre o c) Conforme al que corresponde a su naturaleza.
Cuando el destino es mixto, alquiler de un local para comercio y vivienda, se aplica las
normas al destino de habitación, articulo 1196 y 1222 del Código.
Plazos:
Plazos máximos.
El artículo 1197 del Código, en la norma distingue los plazos máximos, según los diferentes
destinos del inmueble: 20 años para destino habitacional y 50 años para los otros destinos,
ejemplo comercio, industria, etc.
Plazo mínimo de la locación de inmueble.
El articulo 1198 modificado por la Ley 27.551, tras reformar de manera reciente, establece
un plazo mínimo de 3 años, cualquiera sea su destino, sin distinguir para uso de vivienda,
comercial o industrial.
Obligación del Locador.
Entregar la cosa, conforme a lo acordado, articulo 1200 del Código.
Conservar la cosa en buen estado. artículo 1201 del Código.
Pagar las mejoras, articulo 1202 del Código.
Mantener al locatario en uso y goce pacifico de la cosa, según artículo 1204 del Código.
Obligaciones del Locatario.
Pagar el precio del alquiler, articulo 1208 del Código.
Conservar y mantener la cosa en buen estado, articulo 1206 del Código,
Usar y gozar de la cosa conforme a derecho, sin variar el destino, articulo 1205 del Código.
Restituir la cosa, finalizada la locación, articulo 1210 del Código
Cesión y Sublocación
Art.1213.- Cesión: El locatario solo puede ceder su posición contractual si las demás partes
lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a
la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificada a las otras partes, en la forma establecida
para la notificación al deudor cedido. La cesión que no reúna tales requisitos viola la
prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa.
Se considera cesión a la sublocación de toda la cosa.
Art. 1214.- Sublocación: El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada, si no
hay pacto en contrario. Para ello debe comunicar al locador, por medio fehaciente, su
intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien propone
contratar, y el destino que el sublocatario asignara a la cosa.
El locador solo puede oponerse por medio fehaciente, dentro del plazo de diez días de
notificado. El silencio del locador importa su conformidad con la sublocación propuesta.
La sublocación contratada pese a la oposición del locador, o con apartamiento de los
términos que se le comunicaron, viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada.
Extinción
Art.1217.- Extinción de la locación: Son modelos especiales de extinción de la locación:
El cumplimiento del plazo convenido, o que se haya vencido el plazo mínimo legal en
ausencia del convenido, continua la locación en los mismos términos contratados, hasta que
cualquiera de las partes de por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente.
La resolución anticipada.
En segundo lugar, tanto el propietario como el inquilino pueden solicitar la resolución del
contrato de alquiler en aquellos casos en los que incumplan sus respectivas obligaciones.
Así, el propietario podrá resolver el contrato si el inquilino:
• No paga la renta o el depósito en garantía.
• Subarrienda o cede a un tercero la vivienda sin consentimiento del propietario.
• Causa daños en la vivienda intencionadamente o realiza obras sin consentimiento del
propietario.

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• Realiza en la vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
7. Contrato de obra y servicios:
Artículo 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según
el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a
favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un
servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando
por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar
Artículo 1252. Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se
entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar
cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando
se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios
prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Las
disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables
a servicios u obras especialmente regulados
UNIDAD IX. DERECHOS REALES
[Link] derecho real como derecho subjetivo.
Art. 1882.- Concepto: El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce
directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye al titular las facultades de
persecución y preferencia.
Los derechos Reales son el poder o facultad que se tiene directamente sobre una cosa.
Al Derecho Real lo podemos conceptualizar como “El poder o facultad que se tiene
directamente sobre una cosa”.
Caracteres
Podemos decir que este derecho es, un Derecho Absoluto, de contenido Patrimonial cuyas
normas sustancialmente de Orden Público establecen entre una persona sujeto Activo una
cosa Objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad a abstenerse
de realizar cualquier acto contrario al mismo, naciendo para el caso de violación una acción
real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al “Ius Persequendi” y al “Ius
Preferendi”.
El derecho Real es un derecho Absoluto porque es oponibles contra todos, son oponibles
“Erga Omnes”, contra la comunidad en pleno que debe respetar tales derechos.
El derecho Real Tiene contenido Patrimonial, los derechos reales forma parte de los
derechos subjetivos patrimoniales y previos de tener un contenido económico, es decir, son
apreciables en Dinero.
Las Normas que regulan los derechos reales son sustancialmente de orden público
Orden Público.
Plexo de principios de Orden Superior, jurídicos, políticos, económicos, morales y algunas
veces religiosos a los cuales la sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y
conservación de la organización social y su efecto principal de los derechos de Orden
Público, es que no pueden ni deben ser desechados o dejados de lado ni por los particulares
en sus convenciones ni por los jueces en sus sentencias.

• El sujeto activo o titular del derecho Real puede ser tanto una persona Humana como
una persona de existencia ideal o Jurídica. Los derechos reales Integran el Patrimonio de
una persona y en este aspecto no existe diferencia alguna por la clase de persona de quien
se trate.
• El Objeto de los derechos Reales son las Cosas.
“Objeto. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que
constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir
en un bien taxativamente señalado por la ley” (Art.1883 CCyC)

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Los derechos reales establecen una relación Directa e Inmediata entre el sujeto Activo o
titular y la cosa objeto. En estos derechos la publicidad es imprescindible para que el derecho
sea oponible a los terceros, a la comunidad que es sujeto Pasivo.
Para ser Objeto de los Derechos Reales, tenemos que decir que el Objeto sobre el cual se
ejerce el derecho real, es un bien actual y determinado, que este en el comercio, susceptible
de aprovechamiento, de contenido patrimonial y que se encuentre a disposición del sujeto
en cantidad limitada.
“Estructura. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido,
adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida
sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la
modificación de su estructura”. (Art. 1884 CCyC)
Los derechos Reales son estrictamente legales, No existen otros derechos reales más que los
que establece la Ley, esta es una diferencia que hacemos con los derechos personales, las
partes pueden llegar a crear un derecho personal, pero lo que NO pueden hacer las partes es
crear Derechos Reales.
Los derechos reales solo pueden ser creados por la ley, y esa norma puede ser interpretada
en el sentido de tipicidad, de número y reglamentación, pero su causa fuente es un hecho de
un Acto Jurídico. La ley siempre interviene en la creación de esta categoría de derechos
patrimoniales sin dar lugar a la voluntad de los sujetos.
La Causa de los derechos reales tanto fuente como eficiente, es siempre un acto voluntario
de la persona, la ley interviene como fuente solo en las escasas excepciones.
(Art. 1887 CCyC). Enumeración. Son derechos reales en este Código:
a. el dominio;
b. el condominio;
c. la propiedad horizontal;
d. los conjuntos inmobiliarios;
e. el tiempo compartido;
f. el cementerio privado;
g. la superficie;
h. el usufructo;
i. el uso;
j. la habitación;
k. la servidumbre;
l. la hipoteca;
m. la anticresis;
n. la prenda.

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Comparación con los derechos de créditos

Derechos Reales Derechos de Crédito

1. El Derecho Real es aquel 1. El Derecho de Crédito es la


poder que tiene un titular relación jurídica entre dos
sobre un bien determinado personas por el cual el
con prescindencia de todo titular del derecho exige a
otro sujeto que permite al otro sujeto individualizado
titular usar y gozar en al cumplimiento de una
forma exclusiva. prestación positiva (dar,
hacer) o negativa (no
hacer)

2. Existen dos elementos: El 2. Existen tres elementos: El


titular del derecho sujeto activo o acreedor,
totalmente individualizado un sujeto pasivo o deudor y
y el objeto también el objeto que es la
nítidamente establecido, prestación positiva o
corporal o incorporal. Negativa.

3. No existen preferencias,
3. Confieren facultades: el
todos son acreedores por
derecho de preferencia y el
partes iguales, son pagados
derecho de persecución.
a prorrata.

4. Sólo existe la cesión de


4. Los Derechos Reales solo
crédito y la asunción de
se transmiten una vez.
deuda.

5. En el Derecho Real el no 5. En los Derechos de Crédito


ejercicio no extingue su puede haber tantas
derecho. obligaciones como quieran
6. Son absolutos los sujetos.

6. Los Derechos de Crédito


nacen con plazos limitados

7. En el derecho de crédito el
NO ejercicio del derecho
por 5 años determina y
hace nacer la prescripción
extintiva o liberatoria

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Adquisición, transmisión y perdida de los derechos en general
La adquisición de los derechos puede ser “originada” o “derivada”.
Originada: cuando el titular del derecho real lo adquiere en forma libre y absoluta. No hay
traslado del derecho de un sujeto a otro.
Derivada: hay traslado del derecho de un sujeto a otro. Para adquirir el derecho real por acto
entre vivos se necesita modo y título suficiente (para los derechos reales que se ejercen por
la posesión); o título suficiente e inscripción registral (para los derechos reales que no se
ejercen por la posesión como la hipoteca)
Art. 1892.- Titulo y modos suficientes: La adquisición derivada por actos entre vivos de un
derecho real requiere la concurrencia de título y modos suficientes. Titulo suficiente seria el
acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir
o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o
constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, cuando la cosa es
tenida a nombre del propietario, este por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la
poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla
a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor le transfiere a otro reservándose
la tenencia y constituyéndose n poseedor a nombre del adquiriente. La inscripción registral
es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en
los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo de derecho así
lo requiera. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus
otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto
Transmisibilidad y Perdida de los derechos reales
Art. 1906.- Transmisibilidad: Todos los derechos reales son transmisibles, excepto
disposición legal en contrario.
Para la transmisión es necesario el titular suficiente y el modo suficiente. La inscripción
registral del título se agrega, en los inmuebles, para darle oportunidad frente a terceros.
Art. 1907.- Extinción: Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos
patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, estos se extinguen, por la
destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abonado y por la
consolidación de los derechos sobre cosa ajena.

2. Creación y clasificación
Los derechos reales creados por el CCyC son: el dominio, el condominio, la propiedad
horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la
superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis, la
prenda.
Clasificación:
• Sobre cosa propia o ajena: la diferencia va a estar en que, si se habla de un derecho real
sobre cosa propia, el dueño de la cosa y el titular del derecho real son la misma persona. En
el derecho real sobre cosa ajena, la titularidad va a ser de alguien distinto al dueño de la cosa
(el titular y el propietario son distintos).
• Sobre cosas registrables o no registrables: Los derechos reales recaen sobre cosas
registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los
efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos
portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.

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• Principales o accesorios: Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de
un crédito en función de garantía. Son accesorias la hipoteca, la anticresis y la prenda.
• Se ejerzan o no por la posesión: todos los derechos reales se ejercen por la posesión,
excepto la servidumbre y la hipoteca.
Registro y publicidad de los derechos reales: conceptos, y sistemas (sobre cosas inmuebles
y sobre cosas muebles).
La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad no son
oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se
llama Publicidad aquellos medios usados para difundir toda clase de hechos jurídicos. Es
muy importante en los derechos reales ya que son de carácter absoluto lo cual significa que
deben respetarlos todos y se logra a través del registro.

[Link] derecho real de dominio.


El derecho real de dominio es el más importante como también el más perfecto dentro de los derechos
reales, el mismo recae sobre cosa propia y es en forma exclusiva. El dominio es el único derecho
real donde una sola persona detenta el poder jurídico sobre la cosa.
El nuevo CCyC no brinda una definición de dominio, sino que directamente da los conceptos
de las diferentes clases de dominio:
Dominio perfecto: es aquel derecho real que otorga a su titular todas las facultades de usar,
gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los limites previstos por la
ley ([Link]. 1941). Agrega que el “dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo
contrario”.
Dominio imperfecto: es aquel dominio sometido a condición o plazo resolutorios; o aquel
en el cual la cosa esta gravada con cargas reales (conf. Art. 1946)
¿Es lo mismo dominio que propiedad? Para algunos autores significan lo mismo, pero para
otros no.
Dominio: es el derecho de propiedad sobre las cosas; o sea que solo se usaría para los
derechos reales.
Propiedad: es un concepto más genérico, que abarca a todos los derechos susceptibles de
apreciación pecuniaria, incluido también el dominio. Entre propiedad y dominio hay una
relación de genero a especie.
CARACTERES DEL DOMINIO
El dominio es:
Absoluto.
Significa que no hay otro derecho real que dé tantas facultades (aunque hay algunos límites
al dominio). Por eso el art 1887 del nuevo código enumeran a los derechos reales en orden
decreciente, estando el dominio en primer lugar.
Cuando falta este elemento o carácter estamos ante un dominio desmembrado.
Perpetuo.
Significa que el dominio dura para siempre y q no se extingue por no usarlo, cosa que no
ocurre con otros derechos reales, tales como el uso, habitación, servidumbre o usufructo (ej.:
si durante 10 años no se ejerce el usufructo se extingue)
Art. 1942.- Perpetuidad: El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con
independencia de su ejercicio. No se extingue, aunque el dueño no ejerza sus facultades, o
las ejerza otro, excepto que este adquiera el dominio por prescripción adquisitiva.
Cuando falta este elemento o carácter estamos ante un dominio revocable.
Exclusivo.
Significa que dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de la cosa (si las
dos son propietarias en común de la misma cosa, estaríamos ante un condominio)
Este elemento o carácter es esencial, si falta no habrá dominio.
El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular.
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Art. 1944.- Facultad de exclusión: El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a
extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos
puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros cercos o fosos, sujetándose a las normas
locales.
Este carácter o facultad de exclusión le da al titular del dominio el poder de impedir que
otros afecten su derecho.
Extensión:
Art. 1945.- Extensión: El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo
con ella o con sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al
espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto
por normas especiales.
Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a
un dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y
superficie.
Límites y restricciones del dominio.
Son aquellas limitaciones que la ley impone al propietario con el objeto de que no pueda
disponer de su propiedad realizando actos que perjudiquen el orden social. Las limitaciones
impuestas al dominio privado en el interés público se rigen por el derecho administrativo.
El aprovechamiento y uso del dominio deben ejercerse en conformidad con las normas
administrativas de su jurisdicción.
Clasificación.
• Restricciones impuestas al Dominio Privado en interés público.
• Restricciones al dominio privado en interés privado.
• Restricciones que surgen por las relaciones entre vecinos.
• Molestias causadas por actividades en inmuebles vecinos.
• Uso del fundo vecino.
• Árboles y arbustos.
• Luces y Vistas.

[Link] derecho real de condominio.


Artículo 1983. Condominio. Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa
que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte
indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título
dispongan otra proporción.
El condominio es el derecho real de Dominio sobre una o más cosas determinadas, muebles
o inmuebles que pertenecen en comunión a una pluralidad de sujetos individualmente
titulares de parte indivisa que se ejerce por todos ellos a través de posesiones que alcanzan
a todos los objetos y teniendo el conjunto de los condominios en principio unánimemente
considerados.
Caracteres
El condominio presenta los siguientes caracteres:
a) Varios sujetos: necesitamos 2 o más condominios, sean personas físicas o jurídicas.
b) Un solo objeto: el objeto puede ser una o varias cosas (ej. Tenemos 2 personas que son
copropietarios de 2 inmuebles idénticos, en un mismo edificio. Estos dos inmuebles
constituyen el objeto y ambas personas tienen cada una el 50% del objeto. No puede, c/u
tomar un inmueble ya que la parte es indivisa).
c) Partes ideales o indivisas o cuotas partes: como ya dijimos, Cada condominio tiene un
derecho (ya sea 1/2 o 1/3, etc. del objeto). Esto significa que no se puede dividir el objeto
materialmente (ej. condominio sobre una torta si yo tengo el 70% no significa que la puedo
cortar en 10 porciones llevarme 7 sino que tengo el 70% de derechos sobre el total de ella)

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Entonces, no hay una parte física, materialmente determinar del objeto
d) presunción de igualdad: se presumen iguales las partes que corresponden a cada
condominio. El anterior código establecía “habiendo dudas sobre el valor de la parte de cada
una de los condominios se presumen iguales”
e) normas subsidiarias: las normas que regulan el dominio se aplican subsidiariamente a este
título.
Distintas clases
Condominio sin indivisión forzosa
Se puede dividir forzadamente.
Art. 1996.- Reglas aplicables: Rigen para el condominio las reglas de la división de la
herencia, en tanto sean compatibles.
A los fines de la partición del condominio rigen o que resultan compatibles las normas que
regulan la división de una herencia, deben distinguirse dos etapas:
1- El ejercicio del derecho lo condóminos aprueban la división del condominio: es la acción
judicial de división.
2- La Partición propiamente dicha; es la ejecución de la sentencia contraída en juicio.
Distintas formas de Partición:
Si los condóminos resuelven la división en especie nada cambia objetar a tal decisión que
no sea orden a la indivisibilidad de la cosa.
Condominio con indivisión forzosa
No se puede dividir forzadamente, por ejemplo, un auto, una vaca, un caballo, etc.
Art. 1999.- Renuncia a la acción de partición. El condominio no puede renunciar a ejercer
la acción de partición por tiempo indeterminado.
Facultades de los Condominios.
El condominio puede adosar construcciones al muro, empotrar todo tipo de tirantes y abrir
cavidades, aun en la totalidad de su espesor, siempre que el ejercicio regular de ese derecho
no resulte peligro para la solides del muro.
Relaciones de las partes con terceros:
Cada condominio puede enajenar y grabar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el
consentimiento de los restantes condominios. La renuncia del condominio a su parte acrece
a los otros condominios.
Los acreedores de los condominios:
Integrando la parte indivisa de cada condominio el patrimonio de este, sus acreedores
pueden embargarla y ejecutarla, a los efectos de saldar sus créditos, a un antes de su
participación.
Facultades de los condóminos:
● Cada condómino puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede
deteriorarla o alterar las facultades o el ejercicio del uso de los demás condóminos.
● Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa, es decir, compromete solamente su parte sin
afectar la parte indivisa de los otros condóminos.
● Cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras
necesarias.
Los acreedores de los condóminos: Integrando la parte indivisa de cada condómino el
patrimonio de este, los acreedores pueden embargarla y ejecutarla a los efectos de saldar sus
créditos, aun antes sin esperar el resultado de la partición

Partición:
La partición es un modo de terminar el condominio, en virtud de la cual las cuotas de cada
condominio se convierten en partes materialmente determinadas, donde ejercerá en lo
sucesivo el derecho de dominio. Todo condómino puede pedir la partición de la cosa. La

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acción es imprescriptible.
Hay 2 tipos de partición:
• Nociva: cuando la partición perjudica a los condominios por circunstancias graves o a
los intereses de todos, o al aprovechamiento de la cosa, el juez puede decidir postergarla por
un tiempo que no exceda de 5 años.
• Anticipada: el juez puede autorizar la partición antes del tiempo pactado por convenio
u ordenamiento jurídico, ya sea por causas graves.

[Link] propiedad horizontal.


Art. 2037.- Concepto: La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un
inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y
jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio,
conforme lo que diga la ley y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas
partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes
y conforman un todo no divisible.
Art. 2038.- Constitución: A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio
o los condóminos deben redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad
horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad
horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional.
Objeto
El objeto sobre el que se ejerce este derecho real autónomo es una unidad, edificio, lote o
conjunto edilicio. Los diversos sectores de dicho inmueble son inseparables, de allí el
carácter inescindible del derecho que se tiene sobre las partes propias y comunes, si bien a
los efectos de su ejercicio son diferenciadas a más categorías, se trata en este caso de un
ejercicio real complejo por cuanto la extensión de las facultades a su titular varía según
dichas facultades ejercidas sobre partes exclusivas o privativas o sobre partes y sectores
comunes del edificio.
A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los titulares condóminos
deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe
inscribirse en el registro Inmobiliario.
El reglamento de propiedad Horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad
funcional.
El reglamento de Propiedad de Administración; es el acto jurídico destinado por dar
comienzo al sistema de la propiedad horizontal que regirá para un determinado inmueble.
El reglamento tiene una función importante, es causa necesaria de la división del edificio y
de su sugestión al mecanismo establecido por la ley aun cuando no es causa suficiente de la
misma.
El reglamento de Copropiedad redactado ya fuera por los condóminos o por el único
propietario del edificio, instrumentado por escritura pública deberá ser inscripto en el
registro de la propiedad inmueble acompañado del certificado de Dominio y de los planos
de mensura.
En la escritura que instrumenta la venta se dejara constancia que el adquiriente conoce y
acepta el reglamento con propiedad y administración del edificio en el cual adquiere su
derecho real de propiedad horizontal que se ejerce en forma excluyente sobre una parte
privativa y en forma compartida sobre las denominadas partes comunes.
“Unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional,
que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de
aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional, y
comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común.
La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y

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partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede
abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla.”. (Art. 2039 CCyC)
Decimos que la unidad funcional es el conjunto de superficies cubiertas y/o semi cubiertas
y descubiertas directamente comunicadas y unidas entre sí, necesarias para el desarrollo de
las actividades compatibles y concordantes con el destino del ejercicio en el reglamento de
propiedad. Se trata de un espacio habilitado susceptible de aprovechamiento independiente
con los elementos arquitectónicos, instalaciones comprendidas dentro de sus límites.
Cosas y Partes Comunes.
“Cosas y partes comunes. Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las
cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que
se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está
determinado, se consideran comunes.
Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio
de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales.
Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar
o restringir los derechos de los otros propietarios”. (Art. 2040 CCyC)
Existen cosas comunes como el terreno sobre el cual el edificio está construido, los muros
maestros y el techo que son indispensables para su existencia y para su supervivencia. Ese
carácter de cosa común puede extenderse a ciertos elementos o dependencias que son
convenientes y por ello deben mantenerse indivisas para seguir al uso común y mayor
comodidad de todos los propietarios.
Las cosas comunes e indispensables no pueden perder su calidad a tal costo que hacen a la
esencia del sistema de propiedad Horizontal.
“Cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes:
a. el terreno;
b. los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior;
c. los techos, azoteas, terrazas y patios solares;
d. los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso
las de balcones, indispensables para mantener la seguridad;
e. los locales e instalaciones de los servicios centrales;
f. las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta
su ingreso en la unidad funcional;
g. la vivienda para alojamiento del encargado;
h. los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas;
i. los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes;
j. las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad,
fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para
casos de siniestros;
k. todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común;
l. los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio.
Esta enumeración tiene carácter enunciativo”. (Art. 2041 CCyC)
Derechos de los copropietarios sobre las partes privativas y las comunes.
Las cosas y partes necesariamente comunes son aquellas sin las cuales el edificio no podría
existir o cumplir la función para la que fue creado, estas son: el terreno, los pasillos, los
techos, terrazas, columnas, ascensores, cañerías, entre otros.
Las cosas y partes comunes se distinguen en:
• No indispensables: son aquellas que sirven para actividades recreativas o de confort
como piscinas, gimnasio, solárium, etc.
• Propias: Son aquellas necesariamente propias con respecto a la unidad funcional, estas
pertenecen al dueño de la unidad funcional.

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Parte privativa: es lo que conforma cada uno de los departamentos, los dueños de ese departamento pueden ser en
dominio, condominio, es decir, tendrán el uso exclusivo.

[Link] de copropiedad y administración


Concepto.
“El reglamento de copropiedad y administración es el estatuto fundamental que contiene la
regulación de los derechos y obligaciones de los titulares de departamentos bajo el régimen
de propiedad horizontal. Se denomina “de copropiedad” porque describe las partes del
edificio y la proporción en que las privativas participan en las comunes. La palabra
“administración” hace referencia al funcionamiento de los órganos del consorcio” (La
asamblea de copropietarios, s.f.)
Consorcio de Propietarios.
Concepto. “El consorcio de propietarios es la reunión o agrupación de los Copropietarios,
es decir aquellas personas que son titulares de dominio de un inmueble sometido al régimen
de la propiedad horizontal. Es decir que el consorcio es una persona de existencia ideal, una
persona jurídica distinta de los integrantes que lo conforman”. (fude, s.f.)
Administrador.
Concepto.
“Representación legal. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter
de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica”. (Art.
2065 CCyC)
Designación y Remoción.
“El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad
de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro
de los noventa días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento o del
momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades funcionales,
lo que ocurra primero.
Art. 2045.- Facultades: Cada propietario puede, sin necesidad del consentimiento de los
demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o constituir sobre ella derechos reales
o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o
embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad
complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas
Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que
ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin
expresión de causa”. (Art. 2066 CCyC)
Derechos y Obligaciones.
“El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la
asamblea de propietarios. En especial debe:
a) Convocar a la asamblea y redactar el orden del día;
b) Ejecutar las decisiones de la asamblea;
c) Atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura
del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas
por las reglamentaciones locales;
d) Practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para
disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que
los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de
propietarios;
e) Rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio
financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal;

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f) Nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al
efecto;
g) Cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria;
h) Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya
incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos
que la asamblea resuelva cubrir;
i) Llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios,
de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe
archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas, y conservar todos los antecedentes
documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones;
j) En caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al
consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir
cuentas documentadas;
k) Notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las
cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de
reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio;
l) A pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certificado
de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de
reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes;
m) Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como
mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal”.
(Art.2067 CCyC)
Asambleas.
Es el órgano más importante del consorcio y está compuesta por la reunión de todos los
propietarios, ya que representa la voluntad de todos ellos.
Las asambleas pueden ser:
• Ordinarias: son las que deben realizarse periódicamente.
• Extraordinarias: son aquellas llamadas por motivos especiales.
Para que las decisiones de la Asamblea sean válidas y obligatorias para todos, se necesita:
✔ Convocatoria: notificar a todos los copropietarios para que concurran a la Asamblea
indicándose en el Orden del día los temas a tratar.
✔ Quórum: es la cantidad de copropietarios que deben estar presentes en la Asamblea para
que esta pueda sesionar válidamente.
✔ Mayorías: se cuentan sobre la totalidad de copropietarios y en general se computa un
voto por unidad. Se debe aprobar más del 50%, es decir, el 50% y 1 voto.
7 Expensas y gastos comunes
Expensas y gastos comunes: Las expensas son aquellos gastos, hechos en beneficios de la
propiedad horizontal, que deben abonarse en forma continua y periódica, y que tienen por
objeto mantener el buen estado del edificio, en cuanto a comodidad, decoro y seguridad.
Son expensas comunes ordinarias, las requeridas por las instalaciones necesarias para el
acceso o circulación de persona con discapacidades, fijas o móviles, y para las vías de
evacuación alternativas para casos de siniestros. Cada propietario debe atender los gastos de
conservación reparación de su propia unidad funcional.
Las expensas comunes extraordinarias son aquellas que están dispuestas por la resolución
de la asamblea y son aquellos gastos por trabajos no indispensables para mantener el
edificio, pero si para manejarlo.
Obligaciones de los propietarios
“Facultades. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás,
enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o
personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o

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embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad
complementaria, y no puede realizarse separadamente de éstas”. (Art. 2045 CCyC)
Art. 2046.- Obligaciones: El propietario está obligado a:
a) cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, y del reglamento
interno, si lo hay;
b) conservar en buen estado su unidad funcional;
c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte
indivisa;
d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay;
e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes
comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de
cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su
instalación;
f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir
uno diferente del de la unidad funcional.
Art. 2048.- Gastos y contribuciones: Cada propietario debe atender los gastos de
conservación y reparación de su propia unidad funcional.
Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o
sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener
en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las
resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o
por la asamblea.
Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones
necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y
para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros.
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la
asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo
de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las
expensas y demás contribuciones.
Extinción de la propiedad horizontal
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de
propiedad horizontal, sea por acuerdo únicamente de los propietarios instrumentado en
escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.
Este derecho real tiene causas propias de extinción, las causas pueden ser absolutas, cuando
el derecho se extingue para todos los copropietarios, o relativas, cuando el derecho se
extingue para algunos y nace para otros. También por la destrucción total, o más de dos
terceras partes de su valor, como así también la vetustez.
Art. 2055 Grave deterioro o destrucción del edificio: En caso de grave deterioro o
destrucción del edificio, la asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor,
puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la
reconstrucción.
Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella, y puede
liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra.
Prehorizontalidad:
Artículo 2070. Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal Los
contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad
horizontal están incluidos en las disposiciones de este Capítulo.
La prehorizontalidad es el estado de un inmueble en que se va a construir, se está
construyendo o ya se construyó un edificio, pero aún está indiviso (siendo la intención
someterlo luego al régimen de P.H)

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Es decir que todavía no se afectó al régimen de la propiedad horizontal porque falta la
redacción del reglamento de PH y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble.
El fin de la prehorizontalidad es proteger a los compradores de esos edificios aún no
construidos en construcción o terminado pero Indiviso que luego será sometido a propiedad
horizontal.
Generalmente ocurría que el dueño del terreno que quería construir un edificio en la práctica
vendía las unidades aún sin construir, para poder financiar así su construcción por ejemplo
de los 50 departamento llevo hechos 49 (estructura si terminar) o compré terreno y como no
tengo plata para empezar a construir el edificio, quiero financiar la construcción con la venta
de los futuros departamentos (estructura sin empezar).
8. Derechos reales de garantía.
Derechos reales de garantía
Son derechos que se constituyen sobre determinados bienes muebles o inmuebles para
garantizar el cumplimiento de una obligación que puede ser propia o ajena.
Tenemos tres derechos reales de garantía, que son derecho que no recaen sobre cosa propia
sino sobre cosa Ajena. Estos son:
• El Derecho Real de Hipoteca; Es un derecho real que versa sobre un bien Inmueble.
• El Derecho Real de Prenda; Es un derecho real que versa sobre un bien Mueble
registrable.
• El Derecho Real de Garantía (Anticresis); derecho real de garantía que versa sobre
cosas registrables individualizadas.
Art. 2184.- Disposiciones comunes y especiales: Los derechos reales constituidos en
garantía de créditos se rigen por las disposiciones comunes del código y por las normas
especiales que corresponden a su tipo.
Hipoteca
Art. 2205.- Concepto: La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más
inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al
acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia
para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Pueden constituir hipoteca los
titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos
inmobiliarios y superficie.
Aspectos de este derecho:
- Se aplica a cosas inmuebles;
- Es una garantía real sin desplazamiento del objeto grabado que como tal permanece en
poder de su propietario;
- El titular de la garantía real ejerce su prerrogativa sobre objeto cuya posesión no dependa
ad tifista.
Caracteres:
● Es un derecho real
● Es un derecho accesorio, porque se constituye en garantía de un crédito
La hipoteca se constituye sobre inmuebles
● Tiene el carácter Solemne: La hipoteca solo puede constituirse por escritura pública.
● Convencional: Este derecho real accesorio es fruto de un acuerdo de partes.
● Indivisible: Cada una de las cosas afectadas a una deuda y cada parte de ellas, garantizan el
pago de toda la deuda y cada parte de esta.
● Especialidad: se entiende por especialidad el principio que exige que la hipoteca se
constituya sobre determinados y por una suma cierta en dinero también determinado.

¿Quiénes Pueden constituir Hipotecas? Pueden constituir Hipotecas los titulares de los

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derechos reales de dominio, condómino, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario y
subconjunto.
Objeto.
La Hipoteca solo recae sobre bienes inmuebles.
El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas
perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral, y
cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización.
Constitución de la hipoteca
Art. 2208.- Forma del contrato constitutivo: La hipoteca se constituye por escritura pública
excepto expresa disposición legal en contrario, La aceptación del acreedor puede ser ulterior,
siempre que se otorga con la misma formalidad y previamente a la registración.
Los requisitos necesarios para la validez de la hipoteca son:
✔ Que el constituyente sea propietario de la cosa afectada.
✔ Que tenga la capacidad exigida por la ley para disponer de sus bienes.
✔ La especialidad en cuanto al objeto.
Inscripción.
Se realiza a través de escritura pública, y la escritura pública se inscribe en el registro de la
propiedad inmueble.
Es el requisito esencial de la transmisión del dominio o de la transmisión y constitución del
derecho real, los derechos reales nacerían a través del Registro y no existirían hasta el
momento de su inscripción. Constatación registral del contenido de un título, hecho o
circunstancia, realizada en los libros del Registro para surtir los efectos hipotecarios
procedentes.
Duración: Los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de 35 años, si
antes no se renueva.
La Existencia de más de un Acreedor Hipotecario sobre el mismo Inmueble.
Es nula la cláusula inserta en una escritura de constitución de hipoteca a favor de varios
acreedores, por el cual uno de ellos se reserva el derecho de cobrar con preferencia a los
coacreedores, pues con ello afecta una regla de orden público que excede el marco de
autonomía de la voluntad.
Extinción.
Todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, se extinguen,
por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y
por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena.
9. Prenda

La prenda puede ser con desplazamiento (Art. 2219) o, sin desplazamiento (Art. 2220).
Art. 2219.- Prenda: La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no
registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los
copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al
acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.
Art. 2220.- Prenda con registro: Asimismo, se puede constituir prenda con registro para
asegurar el pago de un asuma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligación
a las que los contrayentes le atribuye, a los efectos de la garantía prendaria, un valor
consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del
tercero que los haya rendado en seguridad de una deuda ajena.
Forma y publicidad:
ARTÍCULO 2224.- Prenda de cosa ajena. Si el acreedor que recibe en prenda una cosa ajena
que cree del constituyente la restituye al dueño que la reclama, puede exigir al deudor la
entrega en prenda de otra de igual valor. Si el deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el

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cumplimiento de la obligación principal, aunque tenga plazo pendiente; si el crédito está
sujeto a condición se aplica el artículo 2197.
ARTÍCULO 2232.- Créditos instrumentados. La prenda de créditos es la que se constituye
sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. La prenda se constituye, aunque
el derecho no se encuentre incorporado a dicho instrumento y aunque éste no sea necesario
para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendado. Se aplican
supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas.
Extinción
Art. 2237.- Extinción: Extinguida la prenda por cualquier causa sin haberse extinguido el
crédito dado en prenda, el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito
prendado y notificar la extinción de la prenda al deudor del crédito prendado.
*se extingue por las mismas causas de la hipoteca*
Duración 5 años y se puede renovar indefinidamente
UNIDAD X. DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
[Link] familia.
Aclaración con respecto a las Familias.
A partir de la entrada en vigor de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo (26618
Ley de Matrimonio Igualitario), nuestro concepto de Familia se ha modificado.
Familia.
Concepto.
El Código parte de una noción básica: “La familia puede tener origen en un hecho biológico,
pero los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada sociedad. Por eso, el
concepto jurídico de familia no está atado a "la naturaleza"; depende de las poblaciones, las
políticas, las creencias religiosas o los modos de vida”.
Si el concepto de familia no es "natural" sino "cultural", se entiende fácilmente que no exista
un modelo universal e inmutable sino muy diversos tipos de familia.
El Código, entonces, respeta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que enfáticamente afirma: "En la Convención Americana no se encuentra
determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo
tradicional. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe
abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del
matrimonio". "Todas las formas de familia tienen ventajas y desventajas y cada familia tiene
que analizarse en lo particular, no desde el punto de vista estadístico".
La familia ensamblada.
La familia ensamblada (también llamada reconstituida, reconstruida o recompuesta,
independientemente de las críticas que cada palabra pueda merecer) es aquella que se
constituye después de una separación, divorcio o viudez, cuando uno o ambos integrantes
de la pareja tienen hijos de una unión anterior.
La familia monoparental
Se denomina familia monoparental a la formada por una persona que vive con uno o más
hijos a su exclusivo cargo. O sea, es aquella en la que una persona sola (que para algunos
puede ser el progenitor biológico, el adoptante, el guardador e incluso el tutor) es
responsable de personas menores de edad, o con capacidad restringida. La adopción de
integración (arts. 630/633).
Parentesco
Art. 529.- Concepto y terminología: Parentesco es el vínculo jurídico existente entre
personas debido a la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción
y la finalidad.
Clases.
El parentesco es la relación jurídico familiar que hay entre dos o más personas, derivada de

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los tres tipos filiales (por naturaleza, por las técnicas de reproducción humana asistida y por
adopción), y la afinidad.
Deberes y Derechos de los Parientes.
Desde el Artículo 537 al 557 habla del Parentesco.
El parentesco además produce importantes consecuencias en materia civil referidas a las
restricciones a la capacidad a los impedimentos para contraer matrimonio, a la oposición a
la celebración del matrimonio, a la nulidad del matrimonio, al derecho sucesorio, a la tutele,
etc.

2. Computo del parentesco. Filiación: Clases


Art. 533.- Computo del parentesco: En la línea recta hay tantos grados como generaciones.
En la colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que
hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quieren computar y el
ascendiente común.
Elementos del Cómputo.
La proximidad del parentesco se establece por líneas y grados.
“Grado. Línea. Tronco. Se llama:
• Grado, al vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas;
• Línea, a la serie no interrumpida de grados;
• Tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas;
• Rama, a la línea en relación a su origen”. (Art. 531 CCyC)
Comentario sobre el Artículo 531. Llamamos Grado al vínculo existente entre una
generación y la subsiguiente.
Llamamos Línea no interrumpida de grado, a la línea. La línea es la serie no interrumpida
de grados, dentro de esta categoría se encuentra la línea recta que es la existente entre
ascendientes y descendientes mientras que es colateral la de los parientes vinculados a través
de un descendiente común.
Tronco es el antecesor del cual derivan dos o más Líneas o ramas, su determinación es de
utilidad para establecer la línea colateral consanguínea, que es aquella que une a parientes
que derivan de un antepasado común (hermanos, tíos, primos o sobrinos). Las ramas tienen
incidencia en el derecho sucesorio o representación, donde la herencia se distribuye por
ramas o estirpe entre los sucesores y representantes y no por cabeza.
Se llama línea Recta a la que une a los ascendientes y descendientes y Línea Colateral a la
que une a los descendientes de un tronco común. El código clasifica dos tipos de Línea, la
Recta y La Colateral.
(Art. 530 CCyC) Clases de Parentesco.
- El Parentesco por Naturaleza: vincula a las personas que descienden unas de otras
(padres, hijos y nietos) o durante pasado común (hermanos, primos, sobrinos). El código
sustituye la des noción de parentesco por consanguinidad por el de Filiación por Naturaleza.
- El Parentesco por Adopción: en la adopción Simple el vínculo se establece entre
adoptante y adoptado quien es integrado como hijo biológico de aquel. En cambio, en
adopción Plena constituye una filiación que sustituye a la de Origen, por la cual el adoptado
queda reemplazado con los mismos derechos que un hijo biológico.
- Parentesco por Técnicas de Reproducción Humana Asistida: el art. 562 dispone “Que el
niño o niña nacido de una mujer por dichas técnicas es también hijo del hombre o mujer que
han prestado su consentimiento previo. Esta nueva fuente filiatoria crea vínculos de
parentesco asimilable a la filiación por naturaleza.
- Parentesco por Afinidad: es el vínculo que liga a un cónyuge con los parientes
consanguíneos del otro cónyuge. Los cónyuges entre si NO son parientes, son socios.
Cuando uno firma el acta de matrimonio, está firmando un contrato civil. Los parientes de

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un cónyuge pasan a ser parientes por afinidad del otro cónyuge, llamado parentesco
“Político” en el lenguaje usual. Este vínculo no se extingue con la disolución del matrimonio
que le dio origen, aunque si cesa en caso de cancelación de las nupcias.
Filiación
Art. 558.- Fuentes de filiación: La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante
técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena,
por naturaleza o por técnicas de reproducción asistida, matrimonial y extramatrimonial
surten los mismos efectos.
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza.
Art. 559.- Certificado de nacimiento: El registro del estado civil y capacidad de las personas
solo debe expedirse certificados de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos
no resulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción
humana asistida, o ha sido adoptada.

3. El matrimonio
Concepto. - El matrimonio es la unión de dos contrayentes de conformidad a las normas
civiles. El acto matrimonial es una celebración del mismo entre dos personas ante un
funcionario público que da fe.
Es una institución social y religiosa que crea un vínculo conyugal entre personas naturales.
Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la
visa de los usos y costumbres.
Art. 423.- Prueba del matrimonio: El matrimonio se prueba con el acta de su celebración,
su testimonio o copia del certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro
del estado civil y capacidad de las personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede
probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. La posesión de estado, por si
sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los
efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades
prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del
matrimonio.
Nulidades del Matrimonio.
Se mantiene el doble régimen de nulidad absoluta y relativa del matrimonio, pero se
introducen algunas modificaciones: Se suprime la causal de Impotencia.
Efectos entre las partes. - Los efectos civiles del matrimonio se muestran en tres esferas:
a) Relaciones personales entre los cónyuges: en este aspecto, el matrimonio produce los
deberes de cohabitación (en cuanto a techo y lecho), fidelidad, asistencia y socorro.
b) Relaciones patrimoniales entre los cónyuges: referidas a la sociedad conyugal que surge
como efecto del matrimonio, que puede estar regida por las capitulaciones matrimoniales o
por la ley, y al régimen sucesorio, por cuanto convierte a los cónyuges en recíprocos
herederos forzosos.
c) Relaciones de parentesco: en este sentido, produce la legitimidad de los hijos naturales
habidos con anterioridad por quienes contraen matrimonio, siempre que en el momento de
la concepción éstos se hayan encontrado en condiciones de casarse; la patria potestad sobre
los hijos; la emancipación del menor de edad que contrae matrimonio y la obligación
alimentaria entre los parientes consanguíneos legítimos, y en el parentesco por afinidad, sólo
entre suegro, suegra, yerno y nuera, según el orden que establezca en cada caso la ley
Efectos económicos
Art. 431.- Asistencia: Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en
común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben

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respetarse asistencia mutua.
Art. 432.- Alimentos: Los conyugues se deben alimentos entre si durante la vida en común
y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se
debe en los supuestos que expresa el código (nombrar), o por convención de las partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean
compatibles.
Art. 433.-Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la
separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en
consideración, entre otras, las siguientes pautas:
a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y
sus edades;
b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;
c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita
alimentos;
d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o
profesionales del otro cónyuge;
e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En caso
de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona;
g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial;
h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la
separación;
i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la
separación de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado
inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad
*Efectos y económicos. - S/ huayda.
Art. 439.- Efectos del divorcio: El convenio regulado debe contener las cuestiones relativas
a la atribución de la vivienda, la distribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y
las eventuales compensaciones económicas entre los conyugues; al ejercicio de la
responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria.
Art. 441.- Compensación económica: El conyugue a quien el divorcio produce un
desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por
casa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta
puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o,
excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de
determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.
Convenciones matrimoniales
Art. 446.- Convenciones matrimoniales: Antes de la celebración del matrimonio los frutos
conyugues pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
La designación y avaluo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio
La anunciación de deudas
Las donaciones que se hagan entre ellos
La opción que gana por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en el código
Apellido de los Cónyuges.
Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la predisposición
de o sin ella.
Disolución
Art. 435.- Causas de disolución del matrimonio: El matrimonio se disuelve por:
Muerte de uno de los conyugues

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Sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento
Divorcio declarado judicialmente
Consecuencias patrimoniales.
4. La sociedad conyugal
Concepto.
Es el estatuto forzoso que rige las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y
respecto de terceros en un régimen de comunidad de bienes.
1-La sociedad conyugal se forma entre dos personas y nace debido al matrimonio, en este
el patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados a repartirse entre los conyugues
por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad.
2- Es un régimen patrimonial del matrimonio que normalmente las legislaciones establecen
supletoriamente a la voluntad de los contrayentes y consiste en que durante su vigencia solo
uno de los conyugues administra los bienes comunes, pero al término de la sociedad se
dividen las ganancias por la mitad.
Art. 463.- Carácter supletorio: A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los
conyugues quedan sometidos desde la celebración del matrimonio régimen de comunidad
de ganancias reglamentando en el código.
Carácter Legal.
El CCyC ha descartado la libertad de estipulación optando por un sistema de origen legal,
con dos regímenes típicos: el de comunidad y el de separación. En tal sentido, reconoce a
los esposos autonomía de la voluntad, estableciendo un sistema convencional no pleno que
los habilita a seleccionar antes del matrimonio, y aun después —cumpliendo ciertos
recaudos—, por el régimen de bienes al que sujetarán sus relaciones patrimoniales
(comunidad o separación). Asimismo, se establece un marco normativo que operará como
régimen supletorio, a falta de opción, que, con mayor precisión, se denomina régimen de
comunidad, y mantiene el sistema clásico de la ganancialidad establecido en el CC.
Distintos tipos de Bienes que Integran la Sociedad Conyugal.
Existen dos tipos de bienes que integran la sociedad conyugal:
- Los Bienes propios;
- Los Bienes Comunes o Gananciales;
- Los Bienes Propios.
“Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
• los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión
al tiempo de la iniciación de la comunidad;
• los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea
conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos
soportados por ésta.
• Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por
mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes determinadas.
• No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los
servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la
comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de
los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso;
• los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio,
o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta.

Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial,
sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario;

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• los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a
otro bien propio;
• los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
• las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan
por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las
crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor
del ganado propio aportado;
• los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de
incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación;
• los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa,
confirmado durante ella;
• los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
• los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida
a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella;
• las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario
de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante ésta
en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores
mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de
haberse invertido bienes de ésta para la adquisición;
• la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la
comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con
otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a
recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes
gananciales;
• las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la
recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta;
y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales;
• las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la
persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían
sido gananciales;
• el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter
ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos
inherentes a la persona;
• la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o
interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el
diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”. (Art. 464 CCyC)
Bienes gananciales.
Son bienes gananciales:
• los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad
por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en
la enunciación del artículo 464;
• los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas,
o hallazgo de tesoro;
• los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales,
devengados durante la comunidad;
• los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge,
devengados durante la comunidad;

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• lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de
carácter propio;
• los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien
ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la
venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un
saldo soportado por su patrimonio propio.
• Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es propio,
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad;
• los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
• los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos
durante la comunidad;
• las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que
faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original;
• los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos
al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella;
• los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de
nulidad relativa, confirmado después de la disolución de aquélla; • los originariamente
gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución,
rescisión o revocación de un acto jurídico;
• los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa
debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios;
• las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario
de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin
perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios
de éste para la adquisición;
• la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante
la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes
gravados con derechos reales que se extinguen después de aquélla, sin perjuicio del derecho
a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes
propios.
No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso
las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa
debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta”. (Art. 465 CCyC)
Bienes Adquiridos Conjuntamente; son los adquiridos por ambos cónyuges y que ambos
tienen la administración.
Administración.
Se mantiene el sistema de administración y disposición separada de cada cónyuge respecto
de los bienes de los que es titular, sin perjuicio del carácter propio o ganancial de aquellos.
• Bienes propios: (Art. 469) Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y
disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
• Bienes Gananciales: (Art. 470) La administración y disposición de los bienes
gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el
asentimiento del otro para enajenar o gravar: a) los bienes registrables; b) las acciones
nominativas no endosables y las no caratulares, con excepción de las autorizadas para la
oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. c) las participaciones en
sociedades no exceptuadas en el inciso anterior; d) los establecimientos comerciales,
industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento las promesas de los actos
comprendidos en los incisos anteriores. Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas
de los artículos 456 a 459.

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• Bienes adquiridos conjuntamente: (Art. 471) La administración y disposición de los
bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos,
cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso
entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente
en los términos del artículo 458.
Con la incorporación de esta norma se completa la regulación de los tres supuestos de
gestión de bienes que pueden darse en el régimen de comunidad: propios, gananciales y
adquiridos en condominio. Respecto de los últimos, el CCyC no distingue el carácter de las
porciones indivisas de cada consorte (propias o gananciales); y admite la aplicación de las
reglas del condominio.
4.4. Uniones Convivenciales.
Convenciones Matrimoniales:
El código no define las convenciones matrimoniales, pero las podemos conceptualizar como
“El acuerdo celebrado entre los futuros cónyuges con el fin de elegir el régimen económico
al que quedaran sujetos a partir de la celebración del matrimonio, como así también para
regular otras cuestiones patrimoniales derivadas de las relaciones entre cónyuges o de uno
de los cónyuges con terceros.
El código CCyC dice como posible objeto de la convención, la enunciación de las deudas y
la posibilidad de optar por algunos de los regímenes patrimoniales que el nuevo sistema
regula, El régimen de comunidad o el régimen de separación de bienes. La forma de
realización de la convención se encuentra contemplada en el artículo 448 CCyC, dispone
que después de la celebración del matrimonio los cónyuges pueden, por convención
efectuada también en escritura pública, modificar el régimen patrimonial, la cual podrá ser
otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial convencional.
El contexto general del de protección a las familias que impregna al código al código civil
y comercial se regulan las disposiciones comunes a los dos regímenes patrimoniales que
posibilita la opción de los cónyuges para reglar los aspectos económicos del matrimonio,
esta regulación también denominada "Régimen Primario o Piso Mínimo Inderogable" está
integrada por una serie de disposiciones de orden público que la ley no debe dejar librada a
los preceptos comunes ni al arbitrio de los esposos, sino que impone soluciones que en
conjunto integran una plataforma jurídica mínima que gobierna a todos los matrimonios
cualquiera sea el particular régimen de bienes aplicables.
El Régimen Primario está contemplado en los Art. 454 a 462 CCyC y comprende el siguiente
conjunto de deberes que surgen a partir del nacimiento del vínculo conyugal. Primero el
deber de contribución, segundo los actos que requieren asentimiento, el mandato entre
cónyuges y la responsabilidad solidaria.
El deber de contribución atañe a la obligación de manutención de la familia, la educación
de los hijos comunes y no comunes, la colaboración en los gastos esenciales en el hogar en
proporción a los recursos de cada cónyuge debiéndose considerar que el trabajo en el hogar
no es computable como contribución de las cargas.
Se permite el mandato entre cónyuges para representarse en el ejercicio de las facultades
que el régimen matrimonial atribuye, pero con la limitación de que ese mandato no es viable
para darse a sí mismo al mandatario el asentimiento en los casos de disposición de los
derechos.
¿Quién Administra? Anteriormente solo administraba el hombre, ahora administra
cualquiera de los cónyuges.
Efectos.
Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia.
Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el
pacto de convivencia.

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A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de
administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en
este Título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se
encuentren en ella. (Art. 518 CCyC)

[Link] parental
Art. 638.- Responsabilidad parental: La responsabilidad parental es el conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los progenitores sobre la personas y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación integral y sea menor de edad y no se halla emancipado.
Enumeración.
La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios:
a. El interés superior del niño;
b. La autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes
y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el
ejercicio de los derechos de los hijos;
c. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y
grado de madurez. (Art. 639 CCyC)
Son deberes de los progenitores: (Art. 646 CCyC)
a. cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo;
b. considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas,
aptitudes y desarrollo madurativo;
c. respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso
educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos;
d. prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos;
e. respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos,
otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo;
f. representarlo y administrar el patrimonio del hijo.
Art. 699.- Extinción: La responsabilidad parental se extingue por:
Muerte del progenitor o del hijo
Profesión del progenitor en instituto monástico
Alcanzar el hijo la mayoría de edad
Emancipación, excepto si es un progenitor adolescente
Adopción del hijo por un tercero sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso
de revocación y nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuando se adopta el hijo
del conyugue o del conviviente.
Usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos
Condiciones:
• Se necesita autorización judicial para disponer los bienes del hijo.
• Las rentas de los bienes del hijo corresponden a éste. Los progenitores están obligados
a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. Sólo pueden
disponer de las rentas de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas,
en beneficio de los hijos.
• Los progenitores pueden utilizar las rentas de los bienes del hijo sin autorización judicial,
pero con la obligación de rendir cuentas.
Excepciones: Se exceptúan los siguientes bienes de la administración:
• Los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria.
• Los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores.
• Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya
excluido expresamente la administración de los progenitores.
Cargas:

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• Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de afianzar.
• Los gastos de subsistencia y educación de los hijos, en proporción a la importancia del
usufructo.
• El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo.
Administración por los padres sobre los bienes de los hijos
Art. 685.- Administración de los bienes: La administración de los bienes del hijo es ejercida
en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad
parental. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de
los progenitores. Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea
unipersonal o compartido.
Condición.
Para poder ejercer la Administración de los Bienes de los hijos, es necesario que el
progenitor detente el Ejercicio de la Responsabilidad Parental.
Art. 686.- Excepciones a la administración: Se exceptúan los siguientes bienes de la
administración:
Los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria, que son
administrados por este, aunque conviva con sus progenitores,
Los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores
Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya excluido
expresamente la administración de los progenitores.
Art. 687.- Designación voluntaria de administrador: Los progenitores pueden acordar que
uno de ellos administre los bienes del hijo; en ese caso, el progenitor administrador necesita
el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieren también autorización
judicial.
Art. 692. Actos que necesitan autorización judicial. Se necesita autorización judicial para
disponer los bienes del hijo. Los actos realizados sin autorización pueden ser declarados
nulos si perjudican al hijo.
Art. 698.- Rendición de cuentas: Los progenitores pueden utilizar las rentas de los bienes de
los hijos sin autorización judicial, pero con la obligación de rendir cuentas, cuando se trata
de solventar los siguientes gastos:
De subsistencia y educación del hijo, cuando los progenitores no pueden asumir esta
responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica
De enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero al hijo
De conservación del capital, devengado durante la minoridad del hijo
6. Sucesión.
Concepto.
Según Alterini, en sentido jurídico la palabra “sucesión” designa genéricamente a toda
“transmisión”. La sucesión, en el sentido de transmisión de derechos, puede serlo: por acto
entre vivos o mortis causa, y a título singular o a título universal. Como sabemos, los actos
entre vivos no dependen para su eficacia del fallecimiento, circunstancia que debe darse
respecto de los “mortis causa”.
“Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su
sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el
testamento o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de
la herencia se defiere por la ley”. (Art. 2277 CCyC)
El código regula la sucesión por causa de muerte en el libro 5to llamado Transmisión de
Derechos por causa de Muerte, este libro se presenta dividido en 11 títulos.
Clasificación.
La sucesión puede ser: Sucesión Mortis Causa o Sucesión Testamentaria.
Sucesión Mortis Causa.

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Es cuando el causante (muerto) no deja testamento, se inicia esta sucesión. La muerte es el
hecho jurídico que causa en el mismo instante en que se produce la apertura legal de la
sucesión de la persona fallecida y la transmisión de la herencia a los llamados a sucederlos
por la ley del testamento. Este principio sucesorio tiene importancia en todo el derecho
hereditario entre otros por los siguientes motivos:
Porque a ese tiempo debe verificarse el requisito de la existencia del sucesor, se determina
su habilidad para suceder al causante. En ese instante el sucesor a título universal adquiere
la propiedad de los bienes hereditarios, a partir de ese momento los sucesores pueden aceptar
o no la herencia y les comienza a correr un plazo de 20 años para optar entre la aceptación
o la repudiación. La ley que rige la sucesión es la vigente al tiempo del fallecimiento del
causante correspondiente a su último domicilio, en el mismo momento de la muerte nace la
indivisión hereditaria al que se retrotrae el efecto declarativo de la partición.
A partir del fallecimiento del causante comienza a correr el curso de las acciones sucesorias,
al momento de la muerte nace la garantía de indivisión.
Diferencia entre Heredero y Legatario.
Se denomina Heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa
de la herencia.
Legatario es el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos.
Personas que pueden suceder.
Pueden suceder a la causal las personas humanas existentes al momento de su muerte, las
concebidas en ese momento que nazcan con vida, las nacidas después de su muerte mediante
técnicas de reproducción humana asistida, las personas jurídicas existentes al tiempo de su
muerte y las fundaciones heredadas por su testamento.
7. Vocación sucesoria.
Es una condición para que se adopte la calidad de heredero, y es concedida por la ley a
ciertos parientes y al cónyuge, en defecto de que esa vocación les sea concedida por la
voluntad del causante que se haya expresado en un testamento valido.

Sucesión de los hijos: los hijos lo heredan por derecho propio y por partes iguales.
Sucesión de los demás descendientes: los demás descendientes heredan por derecho de
representación, sin limitación de grados.
Capacidad para Suceder:
Capacidad: es la aptitud que la ley exige para que una persona pueda ser titular de los
derechos y obligaciones que se transmiten a través de la herencia. Las personas que pueden
suceder son:
• Las personas humanas existentes al momento de su muerte.
• Las concebidas en ese momento que nazcan con vida.
• Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida.
• Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por
su testamento.
Incapacidad para Suceder.
Incapacidad: es la sanción que establece la ley por la cual se excluye de la sucesión a quien
incurre en determinados actos entre del difunto.
Las causas de la incapacidad de sucesión son:
• Delito doloso contra la persona.
• Maltrato grave al causante u ofensa grave a su memoria.
• Acusación o denuncia al causante por un delito.
• Omisión de denuncia de la muerte dolosa del causante.
• Incumplimiento del deber alimentario o abandono del causante.
• Falta de reconocimiento voluntario del padre extramatrimonial.

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• Privación de la responsabilidad parental.
• Atentado contra la libertad de testar.
• Causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones

8-Legítima y sucesión legítima.


Legitima. - Es la parte de la herencia de una persona de la cual esta no puede disponer
libremente, por asignarla la ley a determinados herederos.
Sucesión legítima: es la que se defiere de acuerdo a la ley cuando existe testamento; cuando
habiendo testamento el testador no ha dispuesto de todos sus bienes, entonces la parte no
dispuesta se defiere conforme a las normas del código civil. Existe dos formas de suceder:
por derecho propio o representación
Naturaleza de la Legítima.
Nace de la Ley y sus normas son de orden público.
Se las distinguen como:
• La legítima como "pars hereditatis": Se considera que el legitimario es heredero.
• La legítima como "pars valoris": El legitimario tiene un derecho de crédito, derecho
personal, frente a la herencia, para percibir su legítima. El legitimario se presenta como un
acreedor de la herencia.
• La legítima como "pars valoris bonorum": Se trata de una titularidad sobre parte del
valor económico de los bienes de la herencia, como derecho real de realización de valor.
• La legítima como "pars bonorum": La legítima se concibe como una parte de los bienes
relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario y sin perjuicio de que reciba su
valor económico.
Legatario y heredero forzoso
Art. 2444.- Legitimarios: Tienen una porción legitima de la que no pueden ser privados por
testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los
ascendientes y el conyugue.
Art. 2424.- Heredero legitimo: las sucesiones intestadas (no se conoce la voluntad del
causante “Ab intestato”) se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al
conyugue supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.
A falta de herederos, los bienes corresponden al estado nacional, provincial o a la ciudad
autónoma de buenos aires, según el lugar en que estén situados.
Heredero forzoso: es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia.
La capacidad del testador para hacer sus disposiciones testamentarias respecto de su
patrimonio, sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima que la ley asigna a
sus herederos.
Porción disponible de la legitima
Art. 2445.- Porciones legitimas: La porción legitima de los descendientes es de dos tercios,
la de los ascendientes de un medio y la del conyugue de un medio.
Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor liquido de la herencia al tiempo de la
muerte del causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la
época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.
Para el computo de la porción de cada descendiente solo se toman en cuenta las donaciones
colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su
nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del
conyugue, las hechas después del matrimonio.
Art. 2451.- Acción de complemento: El legitimario a quien el testador le ha dejado, por
cualquier título, menos de su porción legitima, solo puede pedir su complemento.
Art.2452.- Reducción de disposición testamentaria: A fin de recibir o complementar su
porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de herederos

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de cuota y de los legados, en ese orden
9. Orden y modo en que se recibe la legitima
Artículo 2341. Inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos,
acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un
plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a
los herederos a su realización.
Artículo 2342. Denuncia de bienes. Por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa
indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el
inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley.
Artículo 2343. Avalúo. La valuación debe hacerse por quien designen los copropietarios de
la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces o, en caso contrario,
por quien designa el juez, de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la
época más próxima posible al acto de partición.
Partición de los bienes
La partición de la herencia es el reparto de los bienes del fallecido entre los herederos en
proporción a la cuota que a cada uno de ellos corresponde.
Art. 2369.- Partición privada: Si todos los coparticipes están presentes y son plenamente
capaces la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen
convenientes. La partición puede ser total o parcial.
Art. 2367.- Partición parcial: Si una parte de los bienes no es susceptible de división
inmediata, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles.
Art. 2370.- Partición provisional: La partición se considera meramente provisional si los
coparticipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando
indivisa la propiedad. La participación provisional no obsta al derecho de pedir la partición
definitiva.
Art. 2371.- Partición judicial: la partición debe ser judicial:
si hay coparticipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes
si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga
privadamente
si los coparticipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente.
Art. 2373.- Partidor: La partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúan
conjuntamente. A falta de acuerdo unánime de los coparticipes para su designación, el
nombramiento debe ser hecho el juez.
10. Sucesión testamentaria
Concepto.
Se trata de un acto jurídico unilateral, celebrado con las solemnidades de la ley, por la cual
una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte.
Legados.
Concepto.
El legado es una disposición testamentaria que tiene por objeto la transmisión de derechos
reales sobre bienes que eran de propiedad del testador o la imposición de obligaciones en
favor de alguien denominado” legatario”. Los legatarios son simples adquirentes de bienes
(en sentido amplio), que el causante les atribuye o defiere en el testamento. Son sucesores
en los bienes y destinatarios de las liberalidades del causante.
Normas aplicables. El heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador
conforme a lo dispuesto en este Código sobre las obligaciones en general, excepto
disposición expresa en contrario de este Capítulo. (Art. 2494 CCyC)
El Albacea.
Concepto.
La persona designada por el testador para velar por el cumplimiento de todas las

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disposiciones testamentarias —como, por ejemplo, el pago de legados, el modo de realizar
los bienes, el cumplimiento de las obligaciones emergentes del testamento— se denomina
albacea.

UNIDAD 10: DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES


[Link] FAMILIA: la familia de una persona está comprendida por sus parientes de vínculos biológicos que hacen nacer el
parentesco y también por la técnica de reproducción asistida; es el vínculo parental que nace entre ascendientes,
descendientes, colaterales y aquellos parientes por afinidad.
Parentesco: es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana
asistida, la adopción y la afinidad.
Clases de parentesco:
• Por naturaleza: es el que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la otra (padres e hijos), o ambos
descienden de un mismo antepasado (hermanos, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, etc.)
• Por técnica de reproducción humana asistida: se origina a partir de la voluntad de las personas que se someten a
dicho tratamiento para poder lograr engendrar a una persona.
• Por adopción: nace a través del vínculo impuesto por la ley a través de una sentencia, en la cual se establece un
procedimiento a los fines de llevar a cabo la adopción de una persona. Existen dos tipos:
⮚ Adopción simple: solo se crea un vínculo parental entre el adoptante y el adoptado, no se destruye la relación
de parentesco que el adoptado tiene con su familia de origen.
⮚ Adopción plena: el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con los demás
parientes, extinguiéndose de esta manera el vínculo jurídico que lo une con su familia de origen.
• Por afinidad: es el parentesco que nace con los parientes del conyugue, para que exista parentesco por afinidad tiene
que haber matrimonio.
[Link] DEL PARENTESCO: se establece por la línea y el grado.
El grado: es el vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas.
La línea: es la serie no interrumpida de grados. Existen dos tipos de líneas:
• Línea recta: es la que une a los ascendientes y a los descendientes.
⮚ Ascendientes: es lo que se computa en relación al antepasado: padres, abuelos, bisabuelos, etc.
⮚ Descendientes: es lo que se computa en relación a la descendencia de cada persona:
hijos, nietos, bisnietos, etc.
• Línea colateral: es la que une a los descendientes de un tronco común, en ella se encuentran los hermanos, los
primos, los tíos y los sobrinos.
El tronco: es el ascendiente del cual parten dos o más líneas.
La rama: es la línea en relación a su origen.
Filiación: es el vínculo jurídico que une a una persona con sus padres, puede originarse por naturaleza, mediante técnicas
de reproducción humana asistida o por adopción.
La filiación hace nacer una relación jurídica, la cual se denomina “relación parental”. La relación parental es un conjunto
de derechos, deberes y obligaciones que tienen los padres para con sus hijos menores. Cuando el menor cumple la mayoría
de edad automáticamente se extingue esa relación parental, pero perdura una obligación: la obligación alimentaria, la cual
tiene dos extensiones:
• Una es hasta los 21 años, pero con excepción, para aquellos casos en que la persona trabaje o tenga medios
económicos cesa esa obligación.
• Si la persona está estudiando una carrera universitaria perdura esa obligación hasta los 25 años.
La filiación nace a partir del acto jurídico del reconocimiento de paternidad, para llevar a cabo este acto se requiere que la
expresión provenga del acto voluntario, y en caso de que la persona quiera desistir de ese acto tiene un plazo de 1 año para
realizarlo. La filiación puede ser matrimonial o extramatrimonial.

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[Link] MATRIMONIO: El matrimonio es un lazo de vínculo contractual porque participa de todos los elementos de un
contrato en virtud del cual queda determinada la unión entre dos personas, puede ser de distinto o igual sexo, no hace nacer
el parentesco, tampoco la filiación.
Impedimentos dirimentes: son aquellas causales que producen la nulidad del matrimonio.
• El parentesco en línea recta en todos los grados.
• El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales.
• La afinidad en línea recta en todos los grados;
• El matrimonio anterior, mientras subsista;
• Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los conyugues;
• Tener menos de 18 años;
• La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial.
En el caso de los menores de edad pueden contraer matrimonio entre los 16 y 18 años con la representación de sus padres o
del juez, cuando se trata de menores de 16 años no pueden contraer matrimonio con la autorización de los padres,
únicamente se necesita la autorización del juez.
Prueba: El matrimonio se celebra ante una sola autoridad que la ley establece: el delegado del registro civil, este
organismo del estado formaliza un acta de matrimonio y por lo tanto de esa manera se prueba el matrimonio, cuando
contraen matrimonio también entregan una libreta de familia, la cual también es un medio probatorio, en el caso que no se
tenga ninguna se utiliza la prueba supletoria.
Prueba supletoria: es la verificación con documentos no oficiales de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas
en el proceso.
Monogamia: es el régimen familiar que prohíbe estar casado con más de una persona.
Efectos: Al contraer matrimonio se generan dos tipos de relación en los conyugues:
Régimen patrimonial matrimonial: otorga la posibilidad de optar entre dos regímenes: el régimen de la comunidad de
ganancia, donde todo es de ambos o el de separación de bienes, donde cada uno tiene lo suyo.
Régimen de separación de bienes: si antes de casarse hacen una convención matrimonial por instrumento público y se
inscribe en el registro que cada uno de los bienes que uno adquiere durante el matrimonio va a ser administrado y dispuesto
por el conyugue que lo haya adquirido.
Régimen de la comunidad de ganancia: establece que si no hay convención celebrada entre los conyugues
automáticamente los bienes que ingresan a partir del matrimonio van a ser de los dos.
Convenciones matrimoniales: son acuerdos que pueden realizar los futuros conyugues sobre los bienes, allí se estipula
que cada conyugue va a adquirir y administrar sus bienes como bienes propios.
Disolución: El matrimonio, por su naturaleza de ser contractual se extingue y produce consecuencias. En 3 casos se
produce la extinción del matrimonio:
• Por el fallecimiento de uno de los cónyuges.
• Por la ausencia con presunción de fallecimiento.
• Por el divorcio.
Consecuencias patrimoniales: es la división de la sociedad conyugal, si hay un acuerdo o convenio matrimonial se respeta
como tal, pero de lo contrario si no lo hay se reparten los bienes gananciales 50 y 50, los bienes propios cada uno se los
lleva.
Consecuencias extra patrimoniales: tras la ruptura del vínculo, es decir, una vez disuelto el matrimonio, los contrayentes
no recuperan la calidad de solteros, pero recupera la opción de contraer nuevamente matrimonio. También se pierde la
vocación hereditaria, es decir no hereda a su cónyuge.

[Link] sociedad conyugal: nace al celebrarse el matrimonio. A través de dicho acuerdo los conyugues comparten la
titularidad, a la vez que administran el patrimonio común, es decir conforma a los bienes propios y bienes gananciales.
Bienes gananciales: son los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u
otro de los conyugues, o por ambos en conjunto.
Bienes propios: son los bienes de los cuales los conyugues tienen la propiedad, derecho real o posesión al tiempo de la
iniciación de la comunidad.
Administración: en el caso que uno de los cónyuges administra los bienes del otro, sin un mandato expreso se aplican las

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normas del mandato o de la gestión de negocios, según sea el caso.
La unión convivencial: es el vínculo que agrupa a dos personas de igual o distinto sexo sin que se celebre el acto del
matrimonio, la misma no cumple con los requisitos que exige la ley respecto a la celebración del matrimonio.

[Link] PARENTAL: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la
persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya
emancipado.
Extinción: con la mayoría de edad se produce el efecto extintivo que tienen los padres para con sus hijos menores, o a su
defecto que se produzca la emancipación.
Usufructo: consiste en el uso y goce de los bienes de otro, es un derecho real.
Usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos: Si los hijos tuvieran bienes patrimoniales que hubiesen adquirido a
título gratuito ya sea por donación o sucesión, la titularidad de los bienes la tiene el menor, pero al ser estos menores e
incapaces, a la administración la tienen los progenitores, se tendrá usufructo de la cosa, pero lo único que no podrán hacer
los padres es disponer, vender ni ceder la cosa.
Administración por los padres sobre los bienes de los hijos: Los padres al tener la responsabilidad parental de su hijo
menor pueden administrar todos los bienes del menor, pero esto tiene 3 excepciones:
1. Los bienes que fueron adquiridos por el hijo menor con su trabajo podrán ser administrados y dispuestos por él,
aunque conviva con sus progenitores.
2. Los bienes heredados por el hijo por indignidad o desheredación de su progenitor, en este caso la administración la
efectuará el otro progenitor o en su defecto se designará un tutor especial.
3. Bienes adquiridos por el hijo ya sea por herencia, legado o donación cuando el donante o testador haya excluido
expresamente la administración de los progenitores, entonces deberá designarse un tutor especial.
Necesidad de autorización judicial: se necesita autorización judicial para disponer de los bienes de los hijos ya que los
actos realizados sin dicha autorización pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo.
Rendición de cuentas: los progenitores pueden utilizar las rentas de los bienes del hijo sin autorización judicial, pero con
la obligación de rendir cuentas cuando se trata de solventar gastos:

• De subsistencia y educación del hijo cuando los progenitores no puedan asumir esta responsabilidad a cargo por
incapacidad o dificultad económica.
• Enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero al hijo.
• Conservación del capital y devengado durante la minoridad de edad.
[Link]ÓN: la sucesión es la transmisión de todos los derechos de contenido patrimonial que se produce tras el
fallecimiento de una persona.
De acuerdo a su contenido la sucesión puede ser:
• Sucesión universal: cuando se transmite todo o una parte indivisa del patrimonio de una persona.
• Sucesión particular: cuando se transmite uno o varios derechos determinados del patrimonio de la persona fallecida.
De acuerdo al acto de transmisión puede ser:
• Entre vivos: es cuando las dos partes están vivas, puede ser a título oneroso o gratuito. La titularidad de un bien o
derecho se pasa de una persona a otra que también está viva.
• Mortis causa: la transmisión se origina con la muerte del titular de los derechos y obligaciones que tienen contenido
patrimonial.
Mediante la sucesión se transmiten a los sucesores los derechos y obligaciones que componen la herencia del
causante.
La sucesión mortis causa puede ser:
Testamentaria: está indicada por la voluntad de la persona, quien manifiesta a quien corresponderán sus bienes mediante
un testamento, dicho testamento puede ser:

• Ológrafo: el testamento ológrafo es un documento hereditario del derecho de sucesiones redactado a mano y firmado
por el propio testador.
• Instrumento público: se considera testamento por acto público a aquel acto de última voluntad que es emitido con
intervención de un notario público mediante escritura pública.

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Intestada: la propia ley es la que indica quienes serán los que tienen vocación hereditaria por el fallecimiento de una
persona, básicamente está impuesta por el vínculo parental.
Testamento: lo tiene que realizar el causante, es decir, la persona antes de fallecer y para que sea válido lo deberá efectuar
en su plena capacidad y discernimiento, este testamento se puede concretar siempre que se respete la porción legitimaria.

[Link]ÓN SUCESORIA: está ligada cuando se trata de la sucesión intestada, es decir que está diferida por la ley, y
en relación a esta vocación tiene que ver el régimen de la capacidad y de la incapacidad para suceder.
La capacidad para suceder: es la aptitud que la ley exige para que una persona pueda ser titular de los derechos y
obligaciones que se transmiten a través de la herencia. Esta capacidad es una capacidad de derecho, no debe confundirse la
capacidad para suceder con la capacidad para aceptar la herencia.
Art. 2279 establece sobre quienes son capaces para suceder:

• Las personas humanas existentes al momento de la muerte de la persona.


• Las personas humanas concebidas al momento de la muerte y que nazcan con vida.
• Las personas humanas nacidas después de su muerte mediante la técnica de reproducción humana asistida.
• Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento.
Incapacidad para suceder: son indignos de suceder:
a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la
propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad
no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena;
b) los que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido gravemente su memoria;
c) los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del
delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento
de un deber legal;
d) los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese
término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas
incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su
cómplice;
e) los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no lo hayan recogido en
establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo
f) el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad;
g) el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental;
h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique,
así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento;
i) los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones
[Link]ÍTIMA Y SUCESIÓN LEGÍTIMA: Para que una persona reciba una herencia debe tener una vocación legitima,
se debe diferenciar entre quienes gozan de vocación legitima imperativa y quienes gozan de vocación legitima supletoria.

Vocación legitima imperativa: gozan de esta vocación aquellos que tienen derecho a la legitima, esta vocación que surge
expresamente de la ley subsiste ante la inexistencia de un testamento.
Vocación legitima supletoria: son aquellos que son llamados por la ley para recibir la herencia sin ser herederos forzosos,
es decir son los que suplen cuando no existe en la línea de la descendencia o la ascendencia un vínculo parental más
próximo al fallecido o a su defecto también queda vinculado el cónyuge.

En caso de que el causante no dejara testamento, la ley establece en el art. 2424 las sucesiones intestadas, enumera a los
herederos legitimarios forzosos que son los descendientes, ascendientes, conyugue y los parientes colaterales dentro del
cuarto grado inclusive. Cada orden excluye al siguiente, es decir, el pariente más cercano en grado excluye al más lejano.
A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según el lugar en que están situados.

Legitima: se llama legitima a la porción que corresponde al patrimonio de la persona fallecida que les corresponderá a los
herederos forzosos.

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Porción legítima: la legitima abarca las dos terceras partes del patrimonio del causante, o sea que la porción disponible del
causante será del 1,3% de su patrimonio, el cual por medio de ello podrá mejorar a alguno de los herederos forzosos o
establecer en un testamento a terceras personas.

[Link] Y MODO EN QUE SE RECIBE LA LEGÍTIMA.


Inventario: es el acto que se realiza después de la publicación en los edictos, consiste en realizar un balance para conocer
cuál es la cantidad de bienes o cosas que integra el patrimonio del fallecido.
Deben contener la descripción detallada de los bienes hereditarios, también deben adjuntarse las documentaciones que
avalen sobre todo cuando se traten de bienes registrables, y también debe establecerse cuales son las deudas que puedan
existir. El inventario puede ser:
Provisional: cuando se lleva a cabo antes de la declaración de herederos o de la aprobación del testamento.
Definitivo: se lleva a cabo después de la declaración de herederos o de la aprobación del testamento.
Avalúo: es el acto que se realiza sobre los bienes denunciados que figuran en el inventario, mediante el avalúo se establece
el valor aproximado que tengan esos bienes en el mercado.
Partición de los bienes relictos: es la división de los bienes hereditarios entre los herederos, esta partición se realiza de
manera extrajudicial cuando las partes lo realizan o a su defecto judicialmente cuando el juez ordena de qué manera se van
a distribuir los bienes que integran la herencia.

10. SUCESIÓN TESTAMENTARIA: es cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir el
causante en vida establece un testamento en el que indica quienes serán sus sucesores respecto a los bienes.
Legado: es cuando el testador a través del testamento otorga al legatario en forma gratuita derechos de carácter patrimonial
asignándole un conjunto de bienes o cosas sobre uno o varios bienes que conformaban el patrimonio del causante.
Legatario: son aquellos que reciben un bien particular o un conjunto de ellos por la disposición de la voluntad que haga el
testador en un acto de donación.
Albacea: cumple la función de administrar el bien testado y de cumplir con todas las formalidades de la entrega a la
persona que haya sido beneficiada de ese testamento.

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