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Civil VI
Civil VI
DERECHO DE FAMILIA
Principios Generales
• La institución de la familia es anterior a la legislación que la regula. Por esto se dice que la familia es
una institución social, ya que surge de la conducta social. Sin embargo, posteriormente la ley entra a
regular la familia, lo cual hace que se convierta también en una institución legal.
• El Derecho, en el derecho de Familia, busca solo regular cosas muy puntuales, pero deja sin regular
muchos aspectos por la evolución de los usos y costumbres. Las instituciones que si regula el
Derecho, es Derecho de Familia. Hay dos aspectos principales que regula esta rama del Derecho:
o Las relaciones básicas de la familia (Filiación y Matimonio)
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o Los conflictos que pueden surgir por dichas relaciones básicas .
• También existen normas que regulan la familia pero que no son normas de derecho de Familia.
(Derechos pre y post natales laborales, tratamiento tributario de la familia, etc.)
• Asimismo existen otras normas que no son derecho pero que son parte del ordenamiento jurídico
(Reglas internas de cada familia)
Concepto
Según Diez-Picasso, se puede entender el Derecho de Familia en 2 sentidos:
• Sentido Subjetivo – Son el conjunto de facultades y poderes que emanan del grupo familiar y que
cada uno de los miembros de la familia debe cumplir para alcanzar los fines de la familia.
o Esto no contiene normas jurídicas, sino de normas internas de la familia.
o Esta tradición se abandona precisamente porque no son normas jurídicas.
• Sentido Objetivo – Son las normas jurídicas propiamente dichas que tratan con las relaciones
familiares básicas.
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Relaciones básicas – aspectos fundamentales sin los cuales no puede existir la familia. Son la filiación
y el matrimonio
• Carácter traspersonal – si bien no se puede olvidar que la familia está formada por individuos, la
familia también protege a un conjunto de personas como una organización propiamente dicha. Es
decir, no solo se protege al individuo sino también a la unidad de la familia en sí.
• Limitación de la autonomía de la voluntad - Existen normas dentro del derecho de la familia, en
donde la autonomía de la voluntad no cabe. La autonomía de la voluntad opera solo hasta el
momento de decidir si se decide entrar a una determinada situación familiar o no, y después de esto
todas las normas del derecho de familia se le aplican, sin que opere la autonomía.
• Fusión del Derecho-Deber – Se fusionan los derechos de la familia con los deberes jurídicos. Las
facultades que le corresponden a las personas de la familia están necesariamente aparejadas con un
deber jurídico de otro miembro de la familia, para proteger el interés familiar colectivo.
• Indisponibilidad y duración – Los derechos y facultades que surgen del derecho de familia son
irrenunciables, inalienables, inajenables e imprescriptibles. Asimismo, los derechos que surgen de la
familia no se pueden sujetar a condición alguna.
Tipologías Familiares
Estas son formas que se organiza la familia sociológicamente, dependiendo de cada punto de vista.
• Familia Matriarcal – La familia que se organiza alrededor de la madre.
• Familia Patriarcal – La familia que se organiza alrededor del padre, quien dirige y organiza la familia.
o En las dos anteriores, si existen relaciones jerárquicas, en donde el superior es la madre o el
padre.
• Familia Nuclear – Familia formada por padres e hijos menores de edad que vivan dentro del hogar y
dependan económicamente de sus padres. Aquí el criterio que prevalece es el criterio económico y
no el de la mayoría de edad, por lo que un hijo mayor de edad que dependa económicamente de sus
padres y viva con ellos, sigue siendo parte de la familia nuclear.
• Familia Polinuclear – Son varias familias nucleares que comparten una residencia.
• Familia en sentido amplio (familia-linaje): Familia formada por varios parientes consanguíneos que
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conviven entre sí, a la que la ley otorga consecuencias jurídicas. (Poligamia ). También son aquellas
familias que solo están formadas por hermanos.
• Familia matrimonial – Familia formada por dos personas casadas entre sí, del mismo o diferente
sexo.
• Familia no matrimonial – Familia formada por dos personas o padres que no están casadas entre sí
pero que conviven con ánimo de hacerlo. (unión estable de pareja, unión de hecho)
• Familia Parental - Formada por dos progenitores (padre y madre) y sus hijos
• Familia monoparental – Formada por uno de los padres y los hijos, en el caso que pierda la patria
potestad el otro de los padres.
• Familias numerosas – La doctrina considera bajo este nombre varios supuestos:
o Un núcleo familiar con 3 o más hijos, todos dependientes económicamente de los padres
o Cuando en un nuevo núcleo familiar, uno o ambos padres traen consigo hijos de núcleos
familiares anteriores así como aquellos hijos que tienen en conjunto (tienen que ser por lo
menos 3 hijos en total)
o Aquella formada por un tutor y 3 o más pupilos bajo su cargo, siempre y cuando no
dependan económicamente de él.
o La formada por 2 o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años que
convivan entre sí y que tengan dependencia económica entre ellos.
• Situaciones convivenciales de ayuda mutua – Surge como ley en 2003 en Cataluña. Hay varias
situaciones:
o Regula aquellas situaciones de convivencia de varias personas que sin constituir familia,
comparten una misma vivienda, unidas por parentesco sin límite de grado o por lazos de
simple amistad o compañerismo. (Roomates, parejas convivientes). Se otorgan los
beneficios en esa jurisdicción después de un plazo de 2 años y que se formalice la unión
ante notario. No ha funcionando
o Aquellas situaciones en donde 2 ancianos traen a vivir a su casa a una persona más joven,
mayor de edad, para que convivan con ellos, sin siquiera servirles, a cambio de una renta.
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Poliginia – Un hombre con varias mujeres, Poliandria – Una mujer con varios hombres.
Regulación Constitucional del Derecho de Familia (Artos.
La familia es la primera institución regulada en los derechos sociales de la CPRG. En esta sección se
encuentran los siguientes principios constitucionales:
• Protección estatal de la familia – Arto. 47, es una norma programática pues no se puede exigir al
estado tal protección
• Matrimonio es la base legal de la familia – La fuente principal del derecho de familia es el
matrimonio, pues en base a eso el Estado promoverá a la familia.
• Igualdad de los cónyuges – En este caso, solo esta reconociendo la igualdad de parejas casadas.
• Paternidad responsable – El cumplimiento de los deberes jurídicos que nacen con la paternidad.
• Libertad de elección de numero de hijos
• Igualdad de los hijos ante la ley.
• Reconocimiento de la unión de hecho – Hace que la unión también se vuelva fuente de Derecho de
Familia.
• Protección estatal de los menores y ancianos
• Reconocimiento y protección de la adopción
• Punibilidad de la negación de prestar alimentos
El Código de Familia actual se divide en 5 grandes tratados, precedido por una parte introductoria
(Personas):
• Tratado del matrimonio – Comprende los presupuestos necesarios para celebrar matrimonio, los
casos de crisis del matrimonio (divorcio, nulidad y separación)
• La Unión de hecho – Pretende legalizar las uniones estables de parejas y regula la misma materia
que el matrimonio, solo que para la unión de hecho.
• Tratado de filiación (Derecho Parental) – Las diferentes clases de filiación, sus consecuencias, y los
derechos y deberes que se derivan de la filiación (prestación de alimentos, patria potestad, adopción)
• Instituciones tutelares – Regula lo que sucede con los hijos menores e incapaces que carecen de
padres. Estudia instituciones de guarda (tutela y protutela)
• Patrimonio Familiar – Es la única institución del Derecho de familia guatemalteca que no viene de
Roma, sino de EEUU de los años 50. Es un derecho real, pero regulado en derecho de familia.
Sistemas matrimoniales
Se refiere a como las legislaciones clasifican al matrimonio para determinar si se reputa válido. Tiene
especial relación con el derecho canónico, pues esta clasificación se realiza determinando la relación
entre lo canónico entre civil.
Formas Matrimoniales
• Sistemas de matrimonio único
o Matrimonio exclusivamente religioso – Se da en aquellos estados teocráticos en donde el
único matrimonio válido es el religioso. Adoptado en los países musulmanes y en Europa
hasta el siglo XIX
o Matrimonio exclusivamente civil – El Estado únicamente reconoce validez a los matrimonios
civiles. Esto no impide de que después se pueda acudir a su propia confesión religiosa para
casarse, pero el mismo no tiene efectos legales.
• Sistemas de matrimonio plural – Se reconocen 2 corrientes:
a) Sistema de libertad absoluta, el estado deja en libertad a las partes a celebrar su matrimonio de la
manera que ven conveniente. La doctrina no lo desarrolla por no considerarlo importante
b) Sistema electivo, en donde el Estado enumera unas formas bajo las cuales es válido en
matrimonio (canónico y civil). Puede ser clasificado en:
o Sistema electivo formal – El estado deja en libertad a las partes de celebrar el matrimonio de
manera canónica o civil, pero el Estado establece en derecho civil las consecuencias y
normativa aplicable al matrimonio. Sistema adoptado en Inglaterra.
§ Crítica – Implica atraer normas de derecho religioso al derecho civil.
o Sistema electivo material – El estado reconoce las normas del matrimonio civil como del
matrimonio religioso, y respeta dichas normas. Las reglas que le son aplicables al
matrimonio celebrado son las del sistema que se adoptó al momento de casarse.
En los sistemas de matrimonio plural, se debe determinar si el matrimonio canónico y el civil son iguales
o subsidiarios. Para este efecto, hay dos sistemas:
• Sistema Facultativo – El matrimonio civil y religioso están en plano de igualdad. También son
llamados sistemas puramente electivos.
• Sistemas de subsidiariedad – Se le otorga primacía a uno u otro sistema y el otro viene a ser
subsidiario. Se da en los casos de los estados en donde hay una religión muy fuerte, por lo que el
matrimonio legalmente aceptado es el religioso, y para los no practicantes de esa fe, existe el
matrimonio civil.
La capacidad matrimonial
• La edad – Conocida en la doctrina como aptitud para contraer matrimonio.
o Arto. 81 CC – La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio.
§ Los hombres mayores de 16 y las mujeres mayores de 14 pueden casarse, siempre
que haya autorización.
§ Sin embargo, la doctrina moderna considera que esta edad de menores no es la
apropiada pues no se puede cumplir con los fines del matrimonio.
o Arto. 89 , incisos 1 y 2
§ No pueden casarse los menores sin el consentimiento de los padres.
§ No se pueden casar el hombre menor de 16 ni la mujer menor de 14, al menos que
la mujer esté embarazada antes de esta edad.
• Ausencia de impedimentos para contraer matrimonio.
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Dispensa judicial – Autorización que da el juez. Arto. 425 CPCYM
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Se dice que es insubsistente, y no nulo porque la nulidad no produce efecto jurídico alguno, y en el
caso de matrimonio contraido en contravención del arto. 88 si produce ciertos efectos como la filiación
(Arto. 199) y la prohibición de contraer matrimonio bajo el arto. 88(2).
Legitimación activa para demandar la anulabilidad del matrimonio
Arto. 151 – Para todos los supuestos de anulabilidad, los herederos pueden continuar la acción iniciada
por los cónyuges, pero solo para los casos de incapacidad mental y del impedimento del crimen, los
herederos pueden iniciar la acción que le correspondía al causante.
El consentimiento matrimonial
No puede ser un consentimiento común y corriente de cualquier otro contrato. Si el consentimiento
matrimonial adolece de algún vicio, el matrimonio será anulable (Arto. 145). Los contrayentes tienen que
tener la voluntad específica de unirse para cumplir con los fines del matrimonio. El consentimiento
matrimonial debe estar libre de todo término, condición y vicios para que sea válido.
• Vicios del consentimiento matrimonial (Arto. 145 -1-)
o Error – (Arto. 146) El que recae sobre la identidad de la persona, la ignorancia de algún
defecto sustancial que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la
prole.
o Dolo – No se define en la ley.
§ Estos últimos 2 deben intentarse a los 30 días de haberse dado cuenta del error o
dolo. Después de este término, se considera que se ratifica el consentimiento
matrimonial.
o Coacción – (Arto. 147) – Obligar a una persona a dar el consentimiento matrimonial por
medio de la intimidación, violencia o amenaza.
§ Se debe pedir la anulación a los 60 días de que cesa la violencia, intimidación o
amenaza, y en el caso del rapto, desde que recobra su plena libertad.
En la práctica no se realizan las diversas actas, sino se realiza todo en un solo acto en donde se hace
constar todos los datos anteriores.
En Guatemala no se establece nada acerca de que ambos contrayentes se casen por medio de poder,
por lo que se permite. En otras legislaciones no se permite que ambas personas comparezcan al
matrimonio por medio de esta vía.
Sin embargo, no se puede obviar todos los requisitos esenciales del matrimonio, ya que nunca se podrá
prescindir de elementos como el consentimiento matrimonial.
En este caso, el Notario tiene la responsabilidad de calificar la gravedad de la enfermedad del cónyuge.
Efectos personales
La mayoría se encuentran en la legislación, mientras que otros se derivan de la naturaleza del
matrimonio (arto. 78) y también de que si no se cumplen, son causales de divorcio.
• Principio de igualdad conyugal – Este principio es reciente, ya que anteriormente se regía por el
principio de la autoridad marital o principio patriarcal, en donde en caso de diferencia de
opiniones, prevalecía la opinión del marido. Esto posteriormente se erradica y se crea la igualdad de
los cónyuges en deberes y derechos.
o Está plasmado en los artos. 47 CPRG, 79, 109, 115 CC.
o El arto. 109 CC contiene una deficiencia legal ya que se pone que ambos cónyuges actúan
conjuntamente en la representación familiar, lo que hace que dos personas tengan que
comparecer en todos los actos que se tenga que ejercer la representación familiar.
o Arto. 115 contiene las normas relevantes en que uno de los cónyuges pierda la facultad de
representación conyugal:
§ Cuando haya divergencia en cuanto al ejercicio, en cuyo caso el Juez de Familia
dará la representación a uno de los cónyuges por determinado tiempo
§ Por declaratoria de interdicción de uno de los cónyuges.
§ En caso de abandono voluntario y declaratoria de ausencia.
§ Por condena de prisión, mientras dure la condena.
• Protección a la mujer y a los hijos
o Arto. 110 Primer párrafo – El marido debe protección y asistencia a la mujer y está obligado
a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus
posibilidades económicas.
o Arto. 110 Segundo Párrafo – Contiene el principio de corresponsabilidad doméstica, que dice
que ambos cónyuges deben atender y cuidar a los hijos menores dentro y fuera del hogar.
o Arto. 111 – La mujer debe contribuir al sostenimiento del hogar si tiene bienes propios o
tiene empleo
§ Si el marido no puede trabajar y carece de bienes propios, la mujer deberá cubrir
todos los gastos.
o Arto. 112 – La mujer tiene acreduría privilegiada sobre el sueldo, salario o ingresos de
marido para los alimentos de ella y de sus hijos menores
§ Lo mismo aplica para el hombre cuando la mujer sea la responsable del
sostenimiento del hogar.
• Respeto debido al otro cónyuge – no interferir en las decisiones personales del otro cónyuge
(participación política, religión, etc.). Debe haber deferencia y atención de un cónyuge con el otro, lo
cual impide malos tratos al otro cónyuge. Asimismo, debe abstenerse de conductas injuriosas hacia
el otro cónyuge.
o Esta no es norma explícita, sino se sobreentiende ya que es causal de divorcio.
• El auxilio mutuo – La atención de cualesquiera necesidades de los cónyuges, en especial la
obligación de prestarse alimentos.
o Se encuentra en el artículo 78 CC cuando define al matrimonio.
• El deber de convivencia – Las personas deben tener ánimo de vivir juntos, aunque no
necesariamente lo hagan, como en el supuesto que uno de los cónyuges vaya a vivir al extranjero
por razones de trabajo.
o Contemplado en el arto. 78.
• Fidelidad conyugal – Se refiere a la exclusividad en las relaciones sexuales de los cónyuges. Busca
proteger la erradicación del adulterio (traer a otra persona ajena a la pareja a vivir a la casa). Estas
conductas son civilmente ilícitas (llevan a disolución del matrimonio) pero no penalmente ilícitas
• Adquisición del apellido por la mujer casada (Arto. 108) – La mujer tiene derecho de agregar el
apellido de su cónyuge a su nombre para siempre al menos que se disuelva el matrimonio por
nulidad o divorcio.
o Si lo continua usando luego de que acaezca el supuesto, se estaría cometiendo delito de
Uso Público de Nombre Supuesto (Arto. 337 CP)
Efectos Patrimoniales
Capitulaciones matrimoniales
Arto. 116 y 117 – Son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen
económico de su matrimonio antes o en el acto de la celebración del matrimonio.
Naturaleza jurídica
• Para la mayoría de la doctrina, se considera que las capitulaciones son un contrato
• Otro sector de la doctrina considera que es un acto jurídico complejo
• Nuestra legislación establece que son “pactos”, ya que el espíritu del derecho de familia es que no
hayan prestaciones apreciables del dinero, y de esta manera sustraerlo de la Teoría General de los
contratos.
Divorcio y Separación
• Arto. 153 – La separación es la modificación del vínculo conyugal mientras que el divorcio es la
disolución del vínculo conyugal.
o Se dice que la separación modifica porque ya no hay convivencia de los cónyuges, no se
está cumpliendo con esa obligación del matrimonio, pero los demás deberes y el vínculo en
si subsisten.
• Efectos comunes de la separación y divorcio (Arto. 159)
o Disolución de patrimonio conyugal – en caso que no se hayan casado con separación
absoluta o no se haya hecho la disolución anteriormente
o Surge el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, en su caso.
o La suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal de separación o divorcio
lleve consigo la misma y haya petición expresa de la parte interesada – Depende
principalmente de la causal que motivó el divorcio.
• Efectos propios de la separación (Arto. 160)
o Subsistencia del vínculo conyugal
o El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro
o El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido.
• Efecto propio del divorcio (Arto. 161)
o Disolución del vínculo matrimonial, pudiendo contraer nuevamente matrimonio, salvo las
limitaciones de tiempo para la mujer.
La Separación
Solamente hay una modificación del vínculo conyugal, en el sentido que no conviven pero el vínculo
subsiste. Hay dos tipos de separación:
• Separación legal o judicial - Se decreta la suspensión de la vida en común ante un juez. Es la
regulada por el CC.
• Separación de hecho – No hay sentencia, por lo que no se producen efectos ante la ley.
Generalmente es una situación transitoria con vistas a que los cónyuges eventualmente se concilien.
o Sin embargo, tanto este tipo de separación como la legal pueden desembocar tanto en
conciliación como en la eventual ruptura del vínculo por medio del divorcio.
Separación Legal
Puede ser la separación legal puede decretarse : a) por mutuo acuerdo de las partes, b) por incurrirse en
causal determinada del arto. 155.
• Por mutuo consentimiento – Solo se puede pedir al año de celebrarse el matrimonio. En este caso el
juez va a avalar lo que previamente ha sido concertado entre los cónyuges, con el afán de proteger
intereses de terceros.
o Arto. 163, los cónyuges deberán presentar un convenio sobre las bases de la separación
que incluya:
§ A quien queda confiada la patria potestad de los hijos
§ Por cuenta de quién de los cónyuges deben ser alimentados y educados los hijos, o
la proporción que cada uno debe contribuir
§ La pensión que debe pagar el marido a la mujer, si esta no tiene rentas propias para
cubrir con sus necesidades.
§ Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones.
• Por causa determinada – En este caso solamente uno de los cónyuges pide la disolución del vínculo
en virtud de las causales determinadas en el arto. 155.
o En este caso, quien tiene la legitimación para pedir el divorcio es el cónyuge que no haya
incurrido en la causal por su culpa. Arto. 158
o Se debe ejercitar dentro de un periodo de 6 meses desde que haya tenido conocimiento de
la causal.
o Se procede mediante un juicio ordinario.
§ Arto. 427 CPCYM – Desde que se le da trámite a la solicitud, se suspende la vida en
común.
Deber de Fidelidad
En la separación todavía se debe mantener el deber de fidelidad porque existe la affectio maritalis, lo
cual es el fundamento que hayan pedido la separación y no el divorcio, y esta institución está
encaminada a la reconciliación de los cónyuges, y la infidelidad produciría el distanciamiento mayor de
los cónyuges.
Adicionalmente, el arto. 199 CC considera como hijo del matrimonio el concebido aunque estén
separados, por lo que se deriva que la ley busca que se mantenga la fidelidad.
Separación de hecho
Los matrimonios interrumpen su vida en común pero no acuden a vía legal alguna para que se haga
constar el mismo. En el derecho canónico antiguo también es llamado “separación de cuerpos” aunque
está en desuso. No está regulado en nuestro Código Civil, pero si tiene ciertos efectos jurídicos
consignados en la ley para este tipo de separaciones. Por ejemplo:
• Arto. 142 – El cónyuge culpable de la separación de hecho no tendrá derecho a los gananciales que
se produzcan durante la separación.
El Divorcio
Es la disolución del vínculo matrimonial producido por a) Muerte de uno de los cónyuges, b) Declaratoria
de nulidad o insubsistencia, y c) Divorcio. El divorcio se puede dar por: a) mutuo consentimiento o
Divorcio voluntario (tramita por medio de la jurisdicción voluntaria), y b) divorcio por causa determinada u
ordinario (se lleva por medio de la vía ordinaria en virtud del 434 CPCYM). Sin embargo, el divorcio
siempre es una decisión del Estado, ya que siempre debe intervenir el juez.
Causales de Divorcio
La doctrina agrupa las causales de divorcio en:
• La tesis de divorcio-Sanción – Se agrupan los hechos de determinada manera que sancionen a la
manera que les dio origen. Las personas que dieron origen a la causal, serán sancionadas por el
divorcio. En estos casos, queda al arbitrio del cónyuge que no causó el hecho, imponer o no la
sanción. En estos casos se busca determinar la culpabilidad o inocencia de quien motivó la causal.
o Se critica pues al tratar de comprobar la culpabilidad, las personas sacan a luz datos íntimos
de la vida en común.
• La tesis de la frustración de la finalidad social del instituto – Parte de la premisa que en algunos
casos los cónyuges no están cumpliendo con la finalidad del matrimonio (falta de convivencia,
fidelidad, etc). Se encuentran aquí comprendidas los casos en que ya no se está cumpliendo con lo
que el matrimonio fue creado. En esta corriente se encuentran 2 variantes:
o Dejar una sola causal de divorcio muy abierta y que sea el juez en cada caso en concreto
quien decide si el matrimonio debe disolverse o no.
o Tener un gran número de causales en el que el criterio del juez tiene poco campo de
aplicación. Se sientan bases objetivas para que el juez simplemente dicte si se produjo la
causal.
Nuestro CC adopta un sistema mixto, ya que entre las causales de divorcio enumeradas en el artículo
155 hay causales que encajan en ambos sistemas.
Medidas provisionales
• Una vez iniciado el trámite, se dictan las medidas provisionales con respecto a los cónyuges, los
hijos y los bienes, tales como:
o Suspensión de la vida común – Arto. 427 CPCYM
o Protección a la mujer y los hijos
§ Arto. 162 CC – Norma sustantiva que establece la protección a la mujer y los hijos.
§ Arto. 427 CPCYM
• Se establece la pensión alimenticia que deba entregar a la persona que
tenga a cargo los hijos
• Se determina a cargo de quién quedan los hijos. Hay lineamientos para
determinar con cuál de los padres se quedan, aunque el juez normalmente
respetará el convenio de las bases del divorcio con buen criterio (en caso de
divorcio de mutuo acuerdo) y en cualquier caso puede el juez establecer, por
circunstancias especiales, no respetar uno u otro. Lineamientos de la ley:
o Hijos (hombres o mujeres) menores de diez años y las hijas se
quedan a cargo de la mamá durante la tramitación del divorcio.
o Hijos hombres mayores de diez años se quedan a cargo del padre.
Causales de Divorcio
Arto. 155 CC
1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges;
a. Se puede probar por diversos medios aunque el más fehaciente es la Certificación de
Partida de Nacimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio.
2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al
honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común;
a. Esta causal es básicamente lo que deja abierto para que prácticamente cualquier cosa
pueda ser causal de divorcio.
b. Esta causal es lo que hace pensar que las causales sean numerus apertus, aunque hay
discusión acerca de ello.
3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos;
a. Intento de comisión de un delito en contra de la vida de una de esas personas.
4. La separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, por más de
un año;
a. Contiene 3 supuestos diferentes: a) separación voluntaria, b) abandono voluntario y c)
ausencia inmotivada.
b. La separación a que se refiere este artículo es separación de hecho, pues la causal para
divorciarse por separación legal es la 15.
i. Para este supuesto, se debe probar tanto la separación de hecho y la ausencia
de affectio maritalis.
ii. Se presume que ambos cónyuges estaban de acuerdo con la separación
iii. La separación se prueba
1. Yendo a un notario para hacer constar la separación y desde que fecha
constó.
a. La CSJ en sentencia de casación considera que el término se
debe empezar a constar desde el momento en que se autoriza
la escritura pública.
2. Ir ante un juez de familia que levantará un acta de separación voluntaria.
c. En el Abandono voluntario una persona se va de la casa conyugal sin el consentimiento
del otro cónyuge, y no existe affectio maritalis para seguir en la casa conyugal.
i. Este sería el caso de que un cónyuge pide al otro que se vaya. Sigue siendo
abandono voluntario porque al que se le pidió no tenía porque irse ya que la
casa conyugal es de los dos.
ii. Ambos conyuges deben ir ante juez para que se levante el acta respectiva, ya
que:
1. Para el hombre, sirve para efectos de negar la filiación en caso que la
mujer embarazada
2. Para la mujer, sirve para efectos de hacer constar el abandono
voluntario del marido, para luego invocarlo como causal.
d. En la Ausencia injustificada, uno de los cónyuges se va de la casa matrimonial, sin razón
aparente, pero se considera que sigue habiendo affectio maritalis.
e. Arto. 156 CC – Se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia, pero se
admite prueba en contrario.
i. Sin embargo, las sentencias de CSJ parecen desvirtuar esta presunción.
5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido antes de su
celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del
matrimonio;
a. Debe nacer durante los primero 180 días de celebrado del matrimonio. Arto. 199 CC
6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos;
7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes, los
deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado;
a. Los alimentos no se presumen necesitados sino hasta que lo pide la parte. Arto. 287 CC.
Por lo que, se considera que debe existir una sentencia o la existencia de un juicio oral
con fijación provisional de alimentos para poder invocar una causal.
8. La disipación de la hacienda doméstica;
a. Significa gastarse el dinero de la hacienda doméstica
b. Para impedir que se siga gastando el dinero, se puede solicitar la administración del
haber conyugar por parte del otro cónyuge, o el cambio del régimen económico
matrimonial (Arto. 131 y 132 CC)
9. Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando
amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia
conyugal;
10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro;
a. Existe en esta causal, dos causales diferentes:
i. Denuncia de delito
ii. Acusación calumniosa - Procede solo cuando uno de los cónyuges se le está
tratando de imputar falsamente la comisión de un delito.
b. Tiene derecho de utilizar la causal quien fue acusado o denunciado.
11. La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la propiedad, o por
cualquier otro delito común que merezca pena mayor de cinco años de prisión;
a. La prueba es la sentencia penal.
12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia;
13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea
incurable y posterior al matrimonio;
14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la
interdicción;
a. La forma más fácil de comprobarlo es con la sentencia del proceso de interdicción,
aunque no es necesaria.
15. Asimismo, es causa para obtener el divorcio, la separación de personas declarada en sentencia
firme.
a. Se puede pedir que la separación se convierta en divorcio después de 6 meses de
ejecutoria recaída sobre la sentencia de separación. Arto. 431 CPCYM
Medidas Definitivas
Que son las decretadas con ocasión de la sentencia de divorcio por causa determinada o voluntario, se
dan las siguientes medidas. Sin embargo, se diferencia en que en los divorcios por mutuo acuerdo puede
que concuerden con el convenio de las bases y en el divorcio por causa determinada el juez las decidirá
oyendo a los padres.
• Medidas relativas a la patria potestad y custodia de los hijos menores o incapaces.
o En el caso de divorcio por causa determinada, si la causa imputada y probada conlleva la
pérdida de la patria de potestad, el juez lo resolverá en la sentencia de divorcio
§ Sin embargo la ley no establece cuales causales conllevan esta consecuencia.
o Custodia de los hijos menores o mayores declarados en estado de interdicción (Arto. 166
CC) – Los padres pueden convenir quienes quedan confiados los hijos, pero el juez puede
resolver algo diferente tomando en cuenta el bienestar de los hijos. De cualquier manera los
padres pueden comunicarse libremente con sus hijos
• Medidas relativas a los alimentos a favor de los hijos y el cónyuge
o Arto. 167 CC Primera Parte – Los padres quedan sujetos a las obligaciones que tienen con
los hijos (alimentos)
o Arto. 169 CC
§ A la mujer se le debe alimentos en caso de divorcio voluntario y en divorcio por
causa determinada cuando no sea culpable
• Se extingue este derecho cuando la mujer contraiga nuevo matrimonio o no
observe buena conducta (cuya determinación la hará subjetivamente el juez)
o Le extinción de la pensión se puede pedir mediante juicio oral de
alimentos.
§ Al marido se le debe pensión alimenticia cuando esté imposibilitado para dedicarse a
trabajos que le proporcionen medios de subsistencia y este no contraiga nuevo
matrimonio.
• Medidas referentes al derecho de visita y obligación de educación (Arto. 167 Segunda parte) – Los
cónyuges a quienes no se les confía la custodia de los hijos tiene derecho a comunicarse libremente
con ellos y visitarlos, así como de vigilar la educación que se dé.
• Medidas relativas al patrimonio conyugal – Arto.170 CC – El patrimonio se procederá a liquidar al
estar firme la sentencia del patrimonio conyugal. Sin embargo, los jueces proceden a liquidarlo al
momento de la sentencia en la práctica, lo cual es contrario porque la sentencia queda firme cuando
no haya cabida para resolución anterior.
• Medidas relativas a la pérdida del apellido por la mujer casada – Arto. 171 CC – Desde ese momento
la mujer pierde el derecho de seguir usando el apellido del marido.
• Medidas relativas a la inscripción de la sentencia en el RENAP - Arto. 433 CPCYM – Se debe
inscribir en el Registro Civil el divorcio:
o Inscripción en el libro de Divorcios
o Cancelación de la partida de matrimonio
o Anotación en la partida de nacimiento de los cónyuges.
o Se debe sacar la certificación de la partida de divorcio para inscribirse en el registro de las
cédulas.
Una tendencia más moderna aún establece que la compensación económica del cónyuge inculpable
reemplazar la pensión, haciendo imposible que se obtengan las dos. Esto si no se podría dar en nuestra
legislación.
UNIÓN DE HECHO
• Surge para la protección y reconocimiento del matrimonio de costumbre que se da en nuestra
sociedad, especialmente para la pobación indígena.
• Arto. 47 CPRG establece la protección de la familia pero como en el seno de la unión de hecho
también se encuentra el ánimo de procrear, se crea esta protección especial.
• Decreto 444 Congreso de la República – unión de hecho de un hombre y una mujer , con capacidad
para contraer matrimonio y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y
auxiliarse mutuamente, mantenida en forma pública y consecutiva por más de tres años , siempre
que estos hubiesen fundado hogar, que ambos se hayan tratado como tales ante sus familiares o
relaciones sociales
o En esta regulación se establece un tratamiento especial para el caso de las uniones
indígenas celebradas mediante su costumbre, en las cuales se les reconoce validez. Incluso,
hay ciertas personas que consideran que esta regulación sigue vigente, por no ser abarcado
el caso en el Código Civil.
• Artículo 173 CC - La unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer
matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para
que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido
constantemente por más de tres años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines
de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco
Definición
La unión de hecho es la convivencia personal que conciertan un hombre y una mujer con capacidad para
contraer matrimonio, en un hogar, en forma constante y púbvlica, ante sus familiares y relaciones
sociales por el transcurso de tres años, cumpliendo con los fines de procreación, alimentación y
educación de los hijos y de auxilio recíproco.
Antecedentes sociales
• Tanto el hombre y la mujer tienen la tendencia social, natural y lógica para unirse y establecerse con
miras a mantener una vida común duradera, y que por la diversidad de circunstancias religiosas,
sociales, o ignorancia de su importancia, no legalizan la unión.
• En el caso de los matrimonio por costumbre en las comunidades indígenas, se constituye la unión
con la autorización de la sociedad en la que viven, otorgada por pater familia, cacique o jefe con
autoridad.
• Se ha discutido hoy en día que por un motivo distinto a los apuntados anteriormente, como lo es la
diversidad de requisitos exigidos tanto para el matrimonio como para el divorcio, muchas personas
optan por unirse.
• Esta forma de unión no tiene protección por la ley, por desvirtuar la naturaleza del matrimonio y de la
institución de la unión de hecho en nuestra legislación.
Antecedentes legales
• Aunque el matrimonio ha sido aceptado por el inicio de la familia (en la mayoría de los países
occidentales incluyendo Guatemala), no todas las familias han tenido en él su orígen. Esto no pasó
inadvertido para los legisladores quienes trataron de encontrar una solución al problema.
• La institución de la Unión de hecho aparece por primera vez en la CPRG de 1945. En esta
regulación, se equipara “por su estabilidad” y singularidad” al matimonio.
• El 29/10/1947 fue promulgado el Estatuto de las Uniones de Hecho, Decreto 444 del Congreso
o Esta norma fue derogada por el CC, en todo lo que contraríe lo estipulado en ese texto. Esto
es el fundamento para considerar que esta parcialmente vigente.
o En este estatuto se crean responsabilidades, deberes y derechos recíprocos, los cuales
pueden ser debidamente ejecutables.
o
o En este Estatuto se crearon responsabilidades, deberes recíprocos y derechos
respectivamente ejecutables.
o Determinó cuales uniones, entre personas capaces de contraer matrimonio, deberían
equipararse por su estabilidad y singularidad al matrimonio civil.
o Dicho estatuto reconoció las uniones de hecho celebradas entre la raza indígena de
conformidad con sus ritos, tradiciones y costumbres.
o Establecía dos formas para legalizar las uniones: ante el Alcalde de la localidad o un Notario
y en caso de controversia se podía acudir al Juez de Primera Instancia competente, quien
era, en este caso, el que debía declarar judicialmente la unión mantenida entre los
interesados.
Regulación actual
• La Constitución Política de la República establece en su artículo 48: “El Estado reconoce la unión de
hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma”.
• La ley que preceptúa lo relativo a la Unión de Hecho es el Código Civil (Decreto Ley 106).
• Se encuentra regulado en los artículos 173 al 189 del Código Civil.
Son las relaciones que nacen entre los parientes consanguíneos en primer grado. Padres e hijos.
Aunque actualmente se debe hablar de paternidad, maternidad y filiación, no es absolutamente
necesario hacer la primera división ya que la maternidad es natural, mientras que el hijo se tiene que
reconocer por el padre.
Antecedentes históricos
• En todos los códigos posteriores al código de Napoleón, se hizo una diferenciación entre filiación
legítima e ilegítima. Adicionalmente, se prohibía la investigación de la paternidad por parte de los
hijos y de otras personas, hasta la segunda mitad del siglo XX.
o Filiación legítima se daba dentro del seno del matrimonio, los hijos allí nacidos. En estas
situaciones, se daban plenos derechos a los hijos (nombres, sucesiones, etc.)
o Filiación Ilegítima – Hijos que nacen fuera del matrimonio, sea porque no estaban casados,
porque no podían casarse o porque no podían por votos de castidad. Existían diferentes
tipos de hijos
§ Hijos Adulterinos – Hijos nacidos de 2 personas que no se pueden casar por que
uno o ambos de ellos ya estaba casado.
§ Hijos incestuosos – Hijos de personas que no estaban casados con alguien más,
pero no se pueden casar por razón de parentesco
§ Hijos sacrílegos – Hijos que nacen por relaciones de personas que tomaron votos de
castidad.
§ Hijos naturales – Nacen de una relación fuera de matrimonio pero que válidamente
podrían casarse.
En la filiación ilegítima, no se castiga a las personas responsables de los nacimientos,
sino de los hijos producto de los nacimientos, ya que se les privaban de derechos como
de adquisición del apellido y de sucesión.
• Principio de Igualdad entre los hijos - En la segunda mitad del siglo XX se corrige esta injusticia con
este principio, ya que no se le permite crear desigualdades entre hijos nacido fuera y dentro del
matrimonio.
o En nuestra legislación se consagra el principio en la Constitución de 1946.
o Modernamente se protege en nuestra legislación en Arto. 50 CPRG y 209 CC
• En la actualidad ya no hablamos de filiación ilegítima y legítima pero si se habla de la filiación
Matrimonial y Filiación extramatrimonial. Esta división se fundamenta en dos principios
o La madre siempre es cierta quien es. Esto es porque para probar la maternidad se prueba:
§ Por el embarazo
§ Nacimiento del hijo
o Para el padre siempre hay duda, ya que no hay certeza acerca de la conducta sexual de la
madre, por lo que la paternidad solo se puede probar razonablemente. Esto se prueba
§ Estableciendo que durante la época de la concepción hubo acceso carnal.
Efectos de la Filiación
• Adquisición de apellidos – Dentro del matrimonio, el nombre del hijo nacido se conforma por los
apellidos de los cónyuges casados. En el caso de hijos no nacidos dentro del matrimonio, se dan dos
casos:
o Padre reconoce al hijo – Apellido se conforma como en el matrimonio
o Padre no reconoce al hijo – Con ambos apellidos de la madre.
• Asistencia y Alimentos – Tiene derecho el hijo nacido de recibir asistencia y alimentos de sus padres,
no importando si haya nacido dentro o fuera del matrimonio.
• Derechos Sucesorios – Los hijos, tanto nacidos dentro como fuera del matrimonio, sucederán a sus
padres en caso de sucesión intestada.
Filiación Matrimonial
• Este tipo de filiación supone:
o Matrimonio de los padres (Arto. 199 CC)
o Maternidad de la mujer casada – La mujer concibió y dio a luz dentro del matrimonio.
o La concepción por el marido – Que el marido es quién engendró al hijo.
o La concepción en el matrimonio – Se engendró el hijo durante el matrimonio
La presunción de la paternidad del marido dentro del matrimonio es una presunción consagrada
ampliamente dentro de las legislaciones actuales ya que reside en la razonabilidad de que fue el marido
quien tuvo acceso carnal con su esposa y no nadie más.
Legalmente, estas presunciones legales están plasmadas en el arto. 199, 200 y 203. El efecto de que
sean presunciones es que no tienen que ser probadas:
• Se presume hijo del marido:
o El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los
cónyuges legalmente separados.
o El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio.
• En contra de las presunciones anteriores solo se puede oponer la imposibilidad del acceso carnal por
ausencia, impotencia, enfermedad o cualquier otra circunstancia del día 1 al día 120 de los 300 días
anteriores al nacimiento.
o Aunque la intención de la presunción es proteger a la familia integrada y al menor, con las
pruebas de ADN esto ya no es posible.
o Los plazos de la presunción se realizaron en base al embarazo:
§ En promedio, el embarazo humano dura 275
§ El producto de la concepción puede vivir fuera del vientre desde el día 185 días.
• Adulterio de la madre – Aunque la madre haya sido adúltera, y la madre niegue la paternidad del
padre, no se puede impugnar la paternidad del padre.
o De la única manera que se podría impugnar es si la mujer ocultó el embarazo y el nacimiento
y lo podrá impugnar todos los hechos que justifiquen la impugnación. En este caso el padre
tiene que probar:
§ Que se le ocultó el embarazo y el nacimiento
§ Que el hijo no es suyo, que si se puede hacer por medio de prueba de DNA.
Caso especial de las nuevas nupcias de la madre dentro del término prohibido para contraer nupcias
Si la mujer se casa antes de los 300 días de disuelto el matrimonio anterior (Matrimonio ilícito)
• Si nace hijo dentro de los 180 días de el nuevo matrimonio, se reputa del matrimonio anterior.
• Si nace después de los 180 días de celebrado, es del matrimonio nuevo.
Contra esta presunción solo cabe de que no hubo acceso carnal dentro del término establecido en el
código 200.
Filiación extramatrimonial
Aquellos hijos que nacen afuera del vínculo matrimonial, bien porque los padres no están casados entre
sí, o están casados o unidos con tercera persona.
• Todos los hijos son iguales ante la ley
Antecedentes Históricos
• Roma – Se consideraba como uno derecho subjetivo del pater familias hacia los que estaban
sometidos a él, llegando incluso al ius vitae necisque.
• Modernamente, no se considera un derecho subjetivo como tal, sino como una potestad que tienen
los padres para con los hijos. El fin principal es la obligación que tienen los padres de velar por sus
hijos.
o En la actualidad, se cambia el punto de vista en que actualmente se configura a favor del
cuidado de los hijos y no solo derechos de los padres.
o La nueva configuración de la patria potestad se basa en la formación y buena crianza de los
hijos.
o Otro avance significativo es el ejercicio de la patria potestad en forma conjunta, ya que
ambos padres ejercen la patria potestad. Anteriormente solo la ejercía el padre.
Nuestro código civil adopta la corriente moderna, en cuanto a la protección a los hijos, como se
ejemplifica en el arto. 256
Contenido Patrimonial – La administración de los bienes filiales, la administración que hacen los padres
de los bienes de sus hijos.
• Administración de los bienes filiales – Arto. 264. Solo pueden realizar actos que sean considerados
parte de una sana administración. Actos de disposición solo se pueden realizar si se llenan los
requisitos legales. Las obligaciones relacionadas con esta facultad se encuentran:
o Llevar cuentas de su administración – Arto. 272 – Los padres cuando lleguen a la mayoría
de edad los hijos, deben entregarle sus bienes, con las respectivas cuentas de su
administración.
o Administrar los bienes filiales diligentemente
§ Arto. 264 – Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos. Solo
pueden contraer en nombre de ellos obligaciones que estén dentro de ordinaria
administración. Más allá de esos límites se necesita de autorización judicial.
• Estos actos son nulos, en virtud del arto. 1311.
§ Arto. 269 – Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos, o los
mismos se disminuyen por causa de una mala administración, se podrá separar de
la administración de dichos bienes.
• Esta medida la pueden solicitar los parientes dentro del 4to grado de
consanguinidad, o de la PGN.
o Prestación de garantía en caso de nuevas nupcias - Arto. 270.
• Bienes filiales excluidos de la administración de los padres.
o Bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera
expresa – Arto. 271 – Cuando se le hace una donación o herencia o legado con la expresa
condición que los bienes no los administren los padres, se respeta la voluntad. El donante
debe designar a quién se le confía la administración.
o Retribución obtenida por el trabajo del menor – Arto. 259 – La administración corresponde al
menor, aunque no tenga capacidad de hecho.
Normas Legales
• Concepto
o Arto. 228 - acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como hijo propio a
un menor que es hijo de otra persona.
o Adopción de un mayor de edad – Solo se permite “Legalizar” la adopción de un mayor de
edad cuando existiere adopción de hecho durante la minoría de edad.
• Sujetos
o Adoptante – El que toma como propio el hijo de otra persona
o Adoptado – El que es tomado como hijo (mayor o menor de edad)
• Efectos
o Únicamente entre adoptante y adoptado – Arto. 229 – El parentesco civil y los derechos y
obligaciones que surgen de la adopción solo se producen entre adoptado y adoptante.
o Adoptante adquiere la patria potestad del adoptado. – Arto. 232.
o Adquisición del apellido – Arto. 232
• Adopción Conjunta – Lo normal es que solo pueda adoptar una persona. La excepción es la
adopción conjunta de hombre y mujer unida en matrimonio.
• Derechos de sucesión
o Arto. 236 – Adoptante no hereda del adoptado, pero el adoptado si hereda del adoptante.
§ Si el adoptado no es heredero tiene derecho a ser alimentado hasta la mayoría de
edad.
§ Esta obligación de alimentos no se mantiene si el menor tiene bienes suficientes
para alimentarlo hasta la mayoría de edad.
o Arto. 237 – Si muere el adoptado antes de el adoptante, no hereda el adoptante salvo caso
de testamento. Heredan los familiares biológicos.
• Caso si adoptante se muere durante la minoría de edad del adoptado – Arto. 238 – Regresa al poder
de su familia biológica, tutor o institución de adolescencia.
• Forma de establecerse la adopción – Escritura pública, previo trámite Notarial o Judicial.
• Cesación y revocación de la adopción
o Cesación – Cuando se termina por mutuo acuerdo o por revocación del adoptante.
o Revocación – Solo se puede hacer por causales de Arto. 247, que son generalmente
causales de ingratitud del adoptado.
§ Es necesaria la declaración judicial con respecto a la causal para que se pueda
revocar.
Fundamento de la relación alimenticia, según Diez Picazo, es un deber de solidaridad familiar porque no
puede ser un deber ético humano porque éstos son deberes de moralidad religiosa pero que nada tiene
que ver con lo legal, la ley solo se encarga de la obligación que tienen los familiares de auxiliarse
mutuamente en el momento en que uno de ellos necesite para subsistir. El fundamento ultimo o causa
última de los alimentos es la vida. El fundamento sigue siendo individualista porque se protege a una
sola persona cuya vida peligre porque no tiene los medios suficientes para poder subsistir.
NATURALEZA JURÍDICA.
• Tesis patrimonialistas
Los alimentos tenían carácter patrimonial, un sustento económico. Si se consideran de contenido
patrimonial se debe decir que la relación alimenticia es una obligación y como tal se le aplican todos
los aspectos de las obligaciones en sí.
• Tesis extrapatrimonial.
Tiene un contenido ético especifico, que es la solidaridad familiar.
• Tesis mixtas o eclécticas
Se deben distinguir dos momentos:
o El derecho de alimentos en abstracto: el derecho que existe entre padres e hijos y padre y madre
recíprocamente. Ello no tiene un contenido patrimonial. Lo que existe es una oblgacion latente,
porque todos tienen derecho a darse recíprocamente alimentos. Pero al momento de ejercitarse
y dictarse en sentencia ya se convierte en una obligación concreta de carácter patrimonial.
o Relación obligatoria alimenticia: cuando ya hay una sentencia o un contrato ya se puede decir
que hay una relación alimenticia obligatoria porque ya es cuantificable y existe efecto como
incumplimiento de esa prestación.
- no es una obligación en sí civil ya que en familia las obligaciones tienen requisitos
especiales.
• Imprescriptibilidad
Mientras el menor de edad siga siéndolo al igual que el incapacitado tiene derecho a pedir alimentos
y no prescribe con el paso del tiempo.
Los tres caracteres solo son aplicables en situación de latencia, porque si ya hubo relación alimenticia y
sentencia, éstos son lo opuesto.
o En la obligación concreta ya no hay reciprocidad, por lo que ésta se concreta y ya se convierte en
obligación de la parte demandada el prestar alimentos.
Si existiera, el marido podría demandar por alimentos de nuevo y no tendría razón de ser, se daría
extinción por compensación.
o En la obligación concreta, ya no hay carácter personalismo en los dos últimos párrafos del arto. 282
CC. las pensiones atrasadas si son renunciables, ello quiere decir que se le obligó no lo cumplió y no
se le ha exigido. Por lo tanto, se permite a través de dicho articulo renunciarla.. solo es en cuanto las
pasadas NO LAS FUTURAS
La pension atrasada no es porque no se hayan fijado los alimentos, es porque ya se fijaron no se
cumplieron y no se exigieron
o En latencia no prescriben, cuando ya existe una obligación concreta o sea una sentencia, prescriben
en dos años a partir de la mayoría de edad (arto. 1514, 1505 inciso 2 CC) si no corre la prescripción
entre menores de edad, corre la prescripción dos años luego de cumplida la mayoría de edad.
Ejemplo: menor de 16 años demanda al padre por alimentos, se fija pensión, no se los paga, no se
los cobra. A los 19 años el niño llega a exigirle al padre y el padre establece que prescribió NO
PRESCRIBE porque la prescripción entre menores no corre y empezaría a correr desde la mayoría
de edad por dos años mientras dure la patria potestad. Si perdió la patria potestad si corre la
prescripción.
Cualquiera puede ser alimentante o alimentista, cuando se vuelve una relación obligatoria ya se puede
hablar quien es el alimentista y alimentante en caso concreto.
Arto. 287 CC la obligación de dar alimentos será exigible, desde que los necesitare la persona que tenga
derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualiades anticipadas, y cuando fallezca el alimentista,
sus herederos no estarán obligados a devolver lo qe este hubiere recibido anticipadamente.
- los herederos no pueden exigir ya que se terminó la relación.
Arto. 281 CC el que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos, tiene derecho a ser
indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos.
Formas de prestación
Arto. 279 CC
• En dinero
• En especie
MODIFICACIÓN DE LA PENSION.
Arto. 280 CC los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el aumento o
disminución que sufran las necesidades del alimentista, y la fortuna que hubiere de satisfacerlos.
- se fija de acuerdo a los parámetros generales de la fijación de la pensión
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
Arto. 289 CC cesará la obligación de dar alimentos:
• por la muerte del alimentista
• cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando
termina la necesidad del que los recibía
• en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista, contra el que debe prestarlos
(ingratitud)
• cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación
al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causa; y
• si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres.
Arto. 288 CC. el que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos, tiene derecho a ser
indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos.
- el alimentante es un extraño.
- Es prejudicial este artículo, el alimentista no ha reclamado los alimentos al que debe ser obligado. Si
un tercero los está prestando debe ser afuera de juicio ya que no se podrá demandar al extraño si el
no esta obligado.
- Recomendación: haga contrato de alimentos con protesta de cobro y se hace comparecer a la
persona originalmente obligada.
Arto. 1614 CC. cuando sin conocimiento del obligado a prestar alimentos, los diese un extraño, tendrá
derecho éste a reclamarlos de aquél, a no constar que los dio por motivo de piedad y sin ánimo de
reclamarlos.
- la diferencia con el articulo 288, es que en ésta se refiere a un pariente que presta alimentos, y en el
1614 se habla de un tercero cualquiera.
Arto. 1625 CC. No puede recobrar lo pagado que no habiéndose podido exigir con arreglo a las leyes, se
hubiese satisfecho según la equidad. (obligación natural)
Tampoco puede recobrar lo que se hubiere dado con objeto de alimentos o por causa de piedad, si el
acto de la entrega no se hizo reserva de reclamar el pago.
- El enriquecimiento sin causa es el de la persona que los recibe (alimentista)
288 permite que un tercero pariente diera los alimentos con protesta de reclamarlos al que esta obligado
a dar los alimentos. 1625 si doy alimentos a una persona e hice el reclamo, se los reclamo al alimentista
que es el que se esta enriqueciendo sin causa.
LA TUTELA
Modernamente, las facultades de representación de personas y de administración de menores
corresponde a la tutela.
“la tutela es un poder dado y permitido por el Derecho Civil sobre una cabeza libre para proteger a quien,
a causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo” (Digesto)
CONCEPTO
Poder otorgado por la ley a personas jurídicamente capaces para la protección de menores de edad o
incapaces.
Arto. 293 CC El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad, quedará sujeto a tutela para el
cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeta a tutela aunque fuere mayor de edad, el
que hubiere sido declarado en estado de interdicción, si no tuviere padres. El tutor es el representante
legal del menor o incapacitado.
SUJETOS.
• Tutor
Es el que tiene a su cargo a la persona y los bienes del pupilo y es el representante legal del pupilo.
• Protutor:
Solo interviene para asegurar el recto ejercicio de la tutela, vigila y fiscaliza el ejercicio del tutor. Se
elige de la misma manera que el tutor.
Arto. 304 CC
Arto. 305 CC
- resabio del curador, el curator se encargaba de los bienes del tutela.
Cargos públicos
Arto. 295 CC la tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están obligados todas las
personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles.
- Todos los guatemaltecos están obligados a ser tutores, sin embargo, en la práctica no funciona
así ya que uno le solicita al juez quien va a ser el tutor.
• Pupilo tutelado
à tienen que existir necesariamente.
APERTURA Y DISCERNIMIENTO.
Causa de apertura.
Que el menor o incapaz no se halle sujeto a patria potestad.
Discernimiento.
Es un acto judicial en el cual el juez procede a la designación den tutor o protutor. Notarialmente sirve
para acreditar su representación a traves del acta de discernimiento.
TIPOS
Arto. 296 CC
• Legitima
Arto. 299 CC la tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente:
- no es numeros clausus ya que el juez lo puede variar dándoselo a otro pariente que no esta
establecido en el artículo.
• Testamentaria
La que se designa en testamento por el cónyuge sobreviviente. No se podría si ambos cónyuges
viven ya que si muere uno le queda al otro la patria potestad, y por lo tanto, no hay tutela.
Arto. 297 CC la tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre
sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad; por el abuelo o la abuela, para los
nietos que estén sujetos a su tutela legítima; por cualquier testador, para el que instituya heredero o
legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo; y por el
adoptante que designe heredero o legatario a su hijo adoptivo.
Arto. 298 CC.
• Judicial
Arto. 300 CC
- en ella entra el arto. 295 en donde se establece que la tutela es cargo público.
• Dativa (doctrina)
Se da en los casos de consejo de familia que se hace cargo de los menores en lo que se nombra a
un tutor.
Testamento, revisar si hay tutela testamentaria porque ya no hay necesidad de legítima. Si no hay o no
se establece, se debe ir a la legítima que le corresponde a los que dice el 299, si no hay tuela legitima
porque no hay nadie, entonces se va a la judicial.
Otros tipos
• Tutela especial
Arto. 268 CC
• Tutela específica
Arto. 306 CC cuando hubiere conflicto de intereses entre varis pupilos sujetos a una misma tutela, el
juez les nombrará tutores específicos.
• Tutela legal
Arto. 308 CC
- cuando exista orfanatos, si no hay patria potestad, no hay que nombrarle un tutor a cada niño,
sino que el director ejerce las funciones del tutor por Ministerio de la Ley y sin necesidad de
discernimiento.
Arto. 309 CC à derogado
- la tutela la sigue teniendo el director del establecimiento y solo puede delegar el cuidado del
menor y no la representación ni administración de bienes.
FUNCIONAMIENTO DE LA TUTELA.
Protección al pupilo contra los abusos del tutor:
• La misma ley limita los poderes del tutor e imposición de garantías.
Básicamente son los mismos que le impone la ley a los padres con respecto de sus hijos
• Órganos encargados de controlar la gestión del tutor para que se cumpla lo anterior, ellos son:
o Protutor
o Tribunal (jueces de familia)
o PGN, actúa mediante un juez poniéndolo en conocimiento. Por ello el órgano como tal que se
encarga de la protección no es la PGN.
Normas legales.
Arto. 332
Arto. 333 (265)
- si permite la venta de los bienes, ello se desprende a partir del momento en que debe rendir
cuentas, y si no la rinde, para ello esta la garantía.
- si el juez considera que el tutor se extralimitó, se remata la garantía.
- por ello, es mejor vender los bienes de un menor sujeto a tutela debido a rendición de cuentas y
garantía. En cambio, en cuanto a la patria potestad los padres no rinden cuentas ni prestan
garantía.
Arto. 335 El tutor no puede sin autorización judicial, liquidar la empresa que conforme parte del
patrimonio del menor o variar el comercio o industria a que éste o sus causntes hubeiresn estado
dedicados.
- el menor pude ser comerciante en el caso que le hereden la empresa arto. 7 CCo.
- En el CCo es el momento de la adquisición de la calidad de comerciante, en el CC, la empresa ya
estaba en el patrimonio y necesita autorización judicial para venderlo.
Arto. 337 CC
- los parientes del tutor no le pueden comprar la casa al pupilo, slavo que la casa sea de él y de la
persona que se la quiere comprar (pupilo) en el mismo estaría ejerciendo el derecho de tanteo.
Arto. 338 CC.
- los padres de los menores no reconocen los hijos, dan su autorización porque el que reconoce su
hijo es quien lo tiene. En la tutela, el que reconoce es el tutor.
- Solo puede reconocer
Retribución.
5
Son los mismos que en el caso de remoción.
PATRIMONIO FAMILIAR
Es la única institución familiar que no tiene un origen romano. Nace en el estado de Texas.
No es el conjunto de bienes que una familia tiene, en cambio sí es un conjunto de bienes que están
afectados a un bien determinado. Dicho fin determinado es la protección de la familia.
Se pueden atribuir bienes a una familia? Si se le atribuye bienes a una familia se le da el carácter de
persona jurídica. Para algunos autores si tiene personalidad jurídica la familia y por lo tanto si tiene
bienes en propiedad.
Posturas
• Con personalidad jurídica.
o Necesidad de la personificación: la familia es una agrupación natural de seres humanos cuya
existencia es anterior al estado y si al estado se le otorga personalidad jurídica para cumplir sus
fines, a la familia se le debe otorgar personalidad jurídica.
o Concurrencia de elementos de la personalidad jurídica: patrimonio, cargas. Como existen ciertos
elementos comunes se puede concluir que la familia es una persona jurídica.
o Interés y órganos familiares: la familia como agrupación que es también puede conformar una
entidad distinta de la de sus miembros individualmente considerados porque el interés familiar se
puede reducir a uno mismo y la familia puede ser representada al igual que la persona jurídica.
Existe un interés autónomo colectiva familiar que es diferente al de los miembros dentro de la
familia.
ANTECEDENTES.
• Es estudiado por el derecho familiar económico o patrimonial. Tiene su origen en el estado de Texas
con los famosos “home stead” que quiere decir “hogar inamovible” “lugar del hogar” “lote el hogar”
“cede del hogar”
• Aparece por primera vez en la Ley de Texas del 29 de enero de 1839. en la misma se le daba la
característica de inembargabilidad e inejecutabilidad a ciertos inmuebles, para favorecer la
colonización.
• Se trata de eleva a ley federal en 1859, para que todos los estados fueran a colonizar el oeste
americano. El fundamento de la ley era económico. A estos colonos se les otorgaba el terreno
inembargable e inejecutable y obligaciones de : hacer casa en el terreno, tener un rifle, ayudar a la
defensa en contra de los indios, tener un caballo. Se les daba adicionalmente el lote anexo. Sin
embargo, es vetada por Buckhanan.
• Dicha ley la aprueba por el presidente Lincoln.
CONCEPTO.
Consiste en apartar del comercio, en apartar de la libre transacción, determinados bienes tendientes a
constituir una unidad que venga a satisfacer las necesidades de la familia.
Derecho alemán: Conjunto de bienes afectos a un fin determinado.
BIENES OBJETO DE PATRIMONIO FAMILIAR.
Posiciones doctrinales
• Sistema de libertad absoluta: todo tipo de bienes y de cualquier monto pueden ser objeto de
patrimonio familiar.
• Sistema que niega la conveniencia del patrimonio: ningún bien puede ser objeto de patrimonio
familiar
• Sistema ecléctico: Se limita el monto de los bienes que se puedan aportar al patrimonio familiar. La
ley establece un máximo por el cual se puede constituir dicho patrimonio
Derecho Guatemalteco.
Sistema ecléctico.
Arto. 67 CPRG fundamento constitucional.
Arto. 364 CC El patrimonio familiar es la institución jurídico social por la cual se destina uno o mas bienes
a la protección del hogar y sostenimiento de la familia.
§ Arto. 353 CC. bienes sobre los cuales puede constituirse.
- vivienda donde habite la familia
- predios cultivables
- establecimientos industriales sean de explotación familiar
§ Arto. 354 CC. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre
sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal.
También puede constituirse por un tercero, a titulo de donación o legado.
§ Arto. 355 CC. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el
momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes afectos halla sido inferior a dicho a
suma podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo
procedimiento que para su constitución.
Arto. 364 CC. el patrimonio familiar a termno fijo, debe comprender el termino indispensable para
que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad; per en ningun
caso podrá constituirse por un termino menor a 10 años.
Si el menor tiene 16 años, hasta que tenga 26.
- uno por familia
- no mas de Q 100,000
- mínimo de 10 años.
CARACTERÍSTICAS
• Indivisibilidad
• Inalienabilidad
• Inembargabilidad
• No se puede grabar sino solo con servidumbre
Arto. 357 CC. no puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no
puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la
gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial, será publicada para que llegue a conocimiento
de los que puedan tener interés en oponerse.
CONSTITUCIÓN
Se puede constituir judicial o extrajudicialmente. Siempre con la autorización de la PGN y se debe
publicar la solicitud para evitar el fraude de acreedores.
TERMINACIÓN
Arto. 363 CC
• Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos.
- incongruencia con 364.
• Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe
servirle de morada, o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado;
• Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio quede extinguido
• Cuando se expropian los bienes que lo forman; y
• Por vencerse el término por el cual fue constituido (no menor de 10 años)
- arto. 364. sí se puede por plazo indeterminado y terminaría cuando cese el derecho de percibir
alimentos o se muera la última persona de ese patrimonio.
Efectos.
Arto. 365 CC Terminado el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido, volverán
al poder de quien lo constituyo o de sus herederos; pero si el dominio corresponde a los beneficiarios,
tendrán derecho de hacer cesar la indivisión.
- segunda parte: beneficiarios son herederos de lo que era el patrimonio familiar y quedan como
copropietarios coherederos y por lo tanto pueden dividir la cosa común.
CASOS
Especial de expropiación.
De inmueble sujeto a patrimonio familiar.
Arto. 366 CC
- Hay subrogación real, se subroga casa por dinero. Tiene que constituir patrimonio familiar, no es
nuevo, se aporta al que ya existía.
- Se extingue el patrimonio familiar en cuanto al bien, pero el dinero debe entrar al patrimonio, se
amplía el existente.
GUATEMALA
En el derecho privado no hay casos. El gobierno sí ha otorgado y usado esta figura. Cuando el gobierno
construye viviendas y se las regala a la gente, se debe asegurar que la gente no vaya a vender o gravar
la casa para otros intereses. Por lo que para que ello no suceda se asegura como patrimonio familiar.
DERECHO DE LAS SUCESIONES
El primer efecto a la muerte de una persona es el cese de la personalidad jurídica. Consecuencia de esto
es que su patrimonio se queda sin titular, lo que hace necesario que haya una persona le suceda en su
patrimonio y en este sentido pueden suceder dos cosas: a) una personas le suceda en sus derechos y
obligaciones, o b) que el Estado se vuelva el titular del mismo.
El fundamento del derecho sucesorio es necesariamente el derecho a la propiedad privada ya que para
que se pueda transmitir propiedad, esa persona debe haber tenido la facultad de poseer dicha
propiedad.
Etimología – Sucesiones
• Sucesión no necesariamente tiene que ir aparejado de una muerte, ya que en cualquier situación en
donde una persona sustituye a otra en su lugar y en su derecho hay sucesión (Concepto Amplio)
• Sucesión mortis causa es la relativa al tema de sucesiones de este curso (Concepto estricto).
Sucesión Histórica
• Sucesión legítima – En un inicio, solo existía la sucesión “a las personas que se les debía suceder”,
como en Egipto y Babilonia, en donde a todos los hijos se les da una parta igual en la sucesión
hereditaria, sin poderlo variar.
• Sucesión voluntaria
o Pacto sucesorio - Primero surge el pacto sucesorio en donde mediante un contrato las partes
acuerdan que le corresponderá al momento de una de ellas.
o Acto testamentario – Luego surge el acto testamentario que ya se puede equiparar un poco
más con el testamento actual, especialmente en cuanto a que se vuelve unilateral
• Egipto y Babilonia - todos los hijos se les da una parta igual en la sucesión hereditaria, sin poderlo
variar. Una forma de sucesión legítima
• Israel – Se da la instrucción de la primogenitura y el mayorazgo ya que el hijo mayor hereda el doble.
• Gracia (Atenas) – Se transmite el patrimonio a los herederos de una forma indivisa. El orden para
determinar a quienes le quedaban:
o Hijos varones
o Sin hijos varones, a las hijas
o Sin hijas, hijos de los hijos
o Sin hijos de los hijos, hijos de las hijas.
o Sin ellos, a los hermanos consanguíneos del causante.
Luego Solón permitió el testamento en el derecho griego.
• Roma – El heredero continúa con la personalidad del difunto, ya que ocupa el lugar del causante.
Posteriormente, se abre la posibilidad de testar.
• Medioevo – Hay retroceso ya que se restringe la facultad de testar libremente adquirida en Roma.
• Código de Napoleón – Se regresa al testamento Romano y se regresa la facultad de testar casi
libremente.
La Herencia
• En sentido amplio – El derecho a suceder. El fenómeno hereditario en su conjunto, la masa de
bienes en su totalidad.
• Arto. 917 – Lo que en realidad se hereda y conforma la herencia es “todos los bienes, derechos y
obligaciones que no se extinguen por la muerte.” Esto significa que el patrimonio que el causante
tenía a su muerte y el patrimonio relicto (la masa hereditaria) no coinciden, pues se excluyen de
ellas:
o Los bienes gananciales son los que están a mi nombre y no son míos.
o todos los derechos patrimoniales personales que tenían a su muerte como las pensiones,
usufructos, derechos personalísimos, etc.
o Las facultades personalísimas de carácter personalísimos, de carácter no patrimonial.
Ejemplos:
§ Las facultades familiares como la patria potestad, tutela, no se heredan.
§ Facultades o Derecho inherentes a la persona – Nombre, estado civil, derechos
humanos, etc.
o Sin embargo, hay ciertas acciones de carácter extramatrimonial si se heredan, como la
acción de filiación y anulación de matrimonio.
• Patrimonio Relicto se compone, entonces, por los bienes derechos y obligaciones de carácter
patrimonial que no estén comprendido en lo anterior
o Derechos de crédito
o Derechos reales
o Expectativas de derechos o derechos propiamente dicho.
o Las acciones patrimoniales también se heredan, pues son considerados bienes inmuebles,
en virtud 446 CC.
o Las acciones extramatrimoniales no se heredan, salvo los casos que la ley así lo establezca,
como en los casos de acción de filiación y anulación del matrimonio.
• Herencia de Deudas – Arto. 920 CC
o En Guatemala ya no existe la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, en
donde se acepta la herencia, pero solo si habían suficientes bienes para cubrir las deudas.
Si no se aceptaba con este beneficio, el heredero se hace responsable por la totalidad.
o En Guatemala, en cambio, ya no existe este beneficio pues toda herencia tiene este
beneficio ya que dicho artículo establece que la responsabilidad del heredero se limita a los
bienes heredados.
Naturaleza Jurídica de la Sucesión (como conjunto de bienes que conforman el patrimonio relicto)
Posturas:
• Persona jurídica – No es pues las personas jurídicas en CC son númerus cláusus (Arto. 15 CC) y no
se encuentra comprendido dentro de esta
• Universalidad jurídica – Lectura estima que esta es la naturaleza, pues la sucesión es distinto e
independiente de cada una de las cosas.
o Universalidad jurídica es un conjunto de bienes que se toma como un todo.
o Se considera que esta es la postura que toma Guatemala.
• Patrimonio sin sujeto – No lo es porque no pueden haber patrimonios sin titular y adicionalmente, el
arto 618 establece la posesión civilísima, lo que hace que los herederos, desde el momento de la
muerte, son titulares del patrimonio.
• Nomen iuris (simple nombre que le da el derecho)
Derecho de Acrecer
Derecho que se da en el caso que hayan varios herederos y uno o varios de ellos premueren al testador,
es incapaz para aceptar la herencia o la repudia, los otros herederos se distribuyen la parte del que no la
pudo aceptar.
• Se da en la sucesión testamentaria. (doctrinariamente)
Arto. 1077 – La herencia del que no puede aceptar pasará en primer grado a sus herederos por medio
del derecho de representación, y subsidiariamente se aplicará el derecho de acrecer para los otros
herederos del mismo grado.
• De acuerdo a lo anterior, lo que debe existir para que opere el derecho de acrecer:
o Que sean herederos del mismo grado
§ Ejemplo: Solo se acrecerá la porción de los hijos, pero no del cónyuge sobreviviente.
o Que no haya derecho de representación.
Derecho de Representación
Caso en que uno de los herederos no pueda o no quiera heredar, por lo que sus herederos (del heredero
original) reciben la herencia.
• Se da en la sucesión intestada (doctrinariamente)
• Doctrinariamente también se establece que el nombre de este derecho es incorrecto, pues los
“representantes” no están actuando por cuenta y en nombre de alguien más, sino que adquieren
derechos para ellos mismos.
• Concepto legal (Arto. 929) – Derecho que tienen los descendientes de una persona heredar en lugar
de ella, si hubiere muerto antes que su causante, haya repudiado la herencia o la ha perdido por
indignidad.
• Concepto Doctrinario - Derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los
derechos que tendría si viviera, u hubiere podido heredar.
La indignidad
Es una tacha sucesoria. Son aquellas personas que por haber cometido ciertos actos, pierden el derecho
de suceder.
• Características
o Afecta tanto al heredero testamentario como intestado, heredero y legatario.
o No es una incapacidad diferente para suceder, sino la misma regulada dentro de las
incapacidades. La indignidad es una especie de incapacidad
o Es una incapacidad sucesoria de carácter relativo. La indignidad solo hace que una persona
sea indigna para recibir herencia de una persona en específica, y no de todas las personas.
o La indignidad de los ascendientes no daña a sus descendientes. (Arto. 927)
§ En este caso, los padres no pueden administrar los bienes que son indignos de
recibir. La designación la tiene que hacer el juez, en virtud de la última parte del
Arto. 271.
• Causas de indignidad (Arto. 924)
• Rehabilitación del indigno (Arto. 925) – Como se puede hacer para que una persona que es indigna
para heredar si pueda hacerlo
o Solo se puede rehabilitar por medio de testamento.
• Acción de indignidad (Arto. 928)
o Solo se puede pedir dentro de dos años de que el indigno esté en posesión de la herencia
legado.
o La acción contra los herederos del indigno, al menos que se haya iniciado en contra del
indigno.
De la Sucesión Testamentaria
Son los casos en los que existe un testamento. Una persona en el ejercicio de su libertad de
testamentificación, decide acerca de cómo dispone sus bienes después de su muerte.
• Concepto – Arto. 935 – Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una
persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.
o Doctrina critica
§ Que sea considerado como un acto jurídico, sino en realidad un negocio jurídico
unilateral.
§ Solo se consideran bienes, cuando esto no es lo único que comprende la masa
hereditaria
o Esto no obstante, la definición es bastante completa pues hasta incluye ciertos caracteres
del testamento.
• Caracteres
o Acto unilateral y unipersonal – Arto. 937 y 938 - El acto testamentario no requiere el
complemento de ninguna otra declaración de ninguna otra persona. Solo una persona puede
otorgar testamento en el mismo acto, no pueden realizar un testamento simultáneo.
§ El testador otorga el testamento por si mismo, no obstante que otras personas
participan en el testamento, ya que estas solo adoptan un papel pasivo.
o Personalísimo – Arto. 1688 – No se puede nombrar representante para que otorgue
testamento por uno. Es el mismo testador quien debe decidir por si mismo a quien, como y
cuando nombra como herederos.
o Acto Solemne – Arto. 977 – Las solemnidades para cada tipo de testamento son diferentes,
pero la falta de las solemnidades esenciales hace nulo el testamento.
o Acto esencialmente revocable – Arto. 982 y 983 – Mientras que viva el testador, puede
otorgar cuantos testamentos quiera, siendo válido el último otorgado.
• Contenido
o Libertad de testar – El contenido del testamento puede ser el que el causante quisiere.
§ El único límite que se establece es el otorgamiento de alimentos de las personas
que tiene derecho de ser alimentadas por el causante.
§ Arto. 1023 – Cuarta Falcidia, instituida por el pretor Falcidia. No es un límite a la
facultad de testar porque se puede pactar en contra de esta regla por el testador.
o Institución de heredero (Arto. 947) – Si no se nombra a un heredero, no anula las
disposiciones que contiene. Las otras cláusulas siguen siendo válidas.
o Caso especial de cédulas o documentos a que se refiere el testador (Arto. 939) – Estos no
se podrán considerarse como parte del testamento, aunque el testador así lo ordene.
§ Lo que está regulando es que no pueden ser tomados como válidas disposiciones
testamentarias que el testador haga fuera de la escritura pública. Ej. Hay una carta
debajo de mi cama que dice a quien pertenecen mis joyas.
• Formas testamentarias prohibidas
o El contrato de sucesión recíproca (Arto, 937)
o El testamento conjunto o mancomunado – Cuando dos personas otorgan testamento en un
mismo acto. Arto. 938
• Capacidad para testar – Arto. 945 – Es la capacidad para otorgar testamento
o En general, todas las personas mayores de edad que no sean declarados en estado de
interdicción.
§ Ellos no pueden otorgar testamento ni por medio de sus representantes legales,
debido a la naturaleza personalísima del acto testamentario.
o Interdicción – Arto. 42 (4) El notario debe dar fe que a su juicio, el testador posee suficientes
capacidades mentales para otorgar testamento.
o Sordomudo – No puede otorgar testamento, al menos que puedan darse a entender por
escrito.
o El que ha perdido uso de la palabra – No puede otorgar testamento, al menos que pueda
darse a entender por escrito.
o La falta de cabal juicio – Que no obstante que no esté declarado en estado de interdicción,
no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas.
• La ineficacia del testamento (perdida de sus efectos), puede darse por medio de
o La revocación (Arto. 982) – Debe hacerse con las formalidades necesarias para testar. Es
decir que la única manera de revocar un testamento es otorgando otro testamento. Causa
típica de la ineficacia.
§ En la doctrina moderna se le denomina anti-testamento o contratestamento.
§ Varios testamentos:
• Prevalece el último testamento. Sea de posterior día o de posterior hora.
(Por eso se debe incluir la hora al momento de hacer el testamento.
§ Revocación total – Se produce la ineficacia con respecto a la totalidad de las
disposiciones del testamento anterior.
• Arto. 983 – Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro
posterior.
§ Revocación parcial (Arto. 983) – Se deja vigente parte del testamento anterior. Esto
solo se puede hacer si expresamente manifiesta el testador que desea dejar vigente
todo o parte del anterior.
§ Revocación expresa – Se hace constar en el texto del nuevo testamento que se
revocan los anteriores.
• Existe una situación en la doctrina en donde el testamento C (2005) revoca
el testamento B (2004), dejando vigente el testamento A (2003). Esto se
llama Reviviscencia del testamento anteriormente revocado, porque A había
sido previamente revocado por el otorgamiento de B.
o No se encuentra regulado expresamente en el CC.
• Caso especial Arto. 984 – Cuando se otorga un testamento nuevo
expresamente por causa de muerte del heredero instituido en el anterior,
valdrá el anterior si después se entera que no murió el heredero del primer
testamento.
§ Revocación Tácita – No se hace la mención específica de que se revocan los
anteriores, pero se revocan.
• La enajenación de todo o parte de una cosa dejada en el testamento, se
entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no
ser que vuelva a su dominio. (Arto. 985)
• La donación o legado de un crédito hecho en testamento, queda revocado
en todo o en parte, si el testador recibe en pago el todo o parte de la
cantidad que se le debía o si ha cancelado el crédito. (Arto. 986)
§ Tácita conservación (Doctrina) – Cuando hay dos testamentos de diferente fecha
cuyas disposiciones son compatibles entre sí. La doctrina estima que ambos
subsisten.
• En Guatemala, el testamento posterior revoca el anterior, sin atender al
contenido.
o La caducidad de las disposiciones testamentarias (Arto. 988-922)
§ En la doctrina, caduca un testamento cuando se da en circunstancias especiales y
se le da cierto tiempo al testador para que ratifique su voluntad.
• Ejemplo – In articulo mortis, tiene x meses para morirse o ratificar su
voluntad. Si no se muere y no ratifica, caduca el testamento.
§ En nuestra legislación solo pueden caducar disposiciones testamentarias, pero no el
testamento en sí. Estas caducidades son las siguientes:
• Arto. 983 Seg. Parrafo - Las donaciones por causa de muerte hechas con
anterioridad al testamento caducan, salvo disposición en contrario del
testador.
• Arto. 988 – Si se deja algo bajo condición, el heredero o el legatario a que se
refiere, muere antes que se verifique.
o Pasa la herencia a los herederos legales, por nunca haberse
cumplido la condición. Esto opera independientemente que sea
condición resolutoria o suspensiva.
• Arto. 989 – No caduca la disposición testamentaria si el testador ha
nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido
muera antes que el o no puede, o no quiera aceptar la herencia.
• Arto. 990 – No caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto o
desde tiempo determinado, aún cuando el heredero o el legatario mueran
antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador.
o Pasan a sus
• Arto. 991 – La disposición testamentaria de una cosa específica a favor de
alguno, no produce efecto si se destruya la cosa sin culpa de la persona
obligada a entregarla.
o La nulidad del testamento (Arto. 977-981)
§ Regla general – Arto. 977 – Es nulo el testamento:
• Si no tiene capacidad el testador
• Si se otorga sin la observancia de las solemnidades que la ley exige
• Existencia de vicios en el consentimiento al otorgar el testamento. (Arto.
978)
• Que se haga en base a una forma testamentaria prohibida en nuestra
legislación.
• En caso de testamento cerrado, que se encuentre rota la plica que lo
contiene
§ Arto. 978
• El testador no puede prohibir que se impugne el testamento, en los casos
que se incurra en nulidad.
• Es anulable el testamento con violencia, dolo o fraude
o No se contempla el error, ya que no puede ser otorgado la totalidad
del testamento por error, pero si hay ciertas disposiciones que se
puedan realizar mediando error (Arto. 946), por lo que no tiene
cabida en la anulabilidad del testamento en general, sino solo en
cláusulas específicas.
§ Arto. 979 y 980 – Es la coacción como vicio en el consentimiento. Quien ejerza
coacción sobre el testador para que haga algo respecto al testamento, pierde el
derecho a lo que le pertenecía por herencia.
• Incurre en la misma pena quien impida hacer o modificar testamento.
§ Arto. 981 – Si el testamento anterior es nulo o falso, subsistirá el anterior.
Formas Testamentarias
Clasificación: (Arto. 954)
• Comunes
o Abierto
o Cerrado
• Especiales
o
No incluye el testamento hológrafo, que es el testamento que hace el testador de su puño y letra. Este ya
no existe en nuestra legislación.
Testamento Abierto
• Característica principal – La redacción la hacen los profesionales del derecho (Notarios)
• Fases:
o Minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad, por
parte del testador. Arto. 956
o Preparación y redacción del testamento por parte del notario en Escritura pública. (Arto.
955)
o El otorgamiento del testamento – lee el testamento en presencia de los testigos y el testador
en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el
código de Notariado.
§ Si el testador está de acuerdo, procede a firmar la escritura.
• Principio de la unidad del acto - Se hace para asegurar que el Notario no alteró el contenido del
testamento y que los testigos estuvieron presentes
o Es por esto que se tiene que poner la hora de principio y la hora del final (aunque la del final
la ley no exige)
• Formalidades – Cod Notariado.
o Hora y sitio de inicio.
o Nacionalidad del testador
o 2 testigos
o Fe de la capacidad mental a juicio del notario
o Lectura por el testador o por quien el designe, viendo y oyendo al testador para asegurar que
esa es su última voluntad.
o Intérpretes, en caso no hable español
o Firma de notarios, testigos e intérpretes
• Testamentos abiertos con formalidades adicionales
o Testamento común abierto del ciego (Arto. 957)
§ Debe intervenir un testigo más.
§ Se debe leer 2 veces, 1 por el notario y una por uno de los testigos
o Testamento del sordo
§ Para poder otorgar testamento, tienen que poder hablar en voz inteligible, y lo
deberá de hacer a presencia del notario y testigos.
Testamento cerrado
• Característica principal - El testador le lleva al notario su disposición de última voluntad, y el Notario
no interviene en la redacción del mismo.
• Formalidades – Las del testamento abierto, y:
o El papel que contiene el testamento se pone en un sobre, de manera que no se pueda
extraer sin romperse.
o Manifestación del testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está
escrito y firmado por el o por mano ajena, y si por no poder firmar, lo ha hecho a ruego suyo
otra persona.
o Sobre la cubierta del testamento, se hará un acta de otorgamiento y dará fe de haberse
observado las formalidades legales.
o Firma del testador, los intérpretes y testigos.
• Después de autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, después de
transcribir en el protocolo con el número y lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho
instrumento estará firmado por todos los que en acto intervienen.
• El testador puede quedarse el testamento cerrado, encomendar su guarda o depositarlo en el poder
del notario, u se hará a constar en el acta.
o El que tenga el testamento lo debe presentar al juez competente luego que sepa del
fallecimiento del testador, dentro de los 10 días.
• No pueden hacer testamento cerrado
o El ciego
o El que no pueda leer y escribir
• El que no puede hablar, pero si escribir, puede otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento
como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador.
• Notario: Mandar aviso a ambos Registros de la Propiedad.
• Diferencia con el testamento hológrafo – El testamento hológrafo es el que redacta el testador de su
propio puño y letra y con ninguna intervención notarial. No es permitido en Guatemala.
Testamentos especiales
Se les llaman así porque el testador no se encuentra en su entorno común o en alguna circunstancia
especial que ameriten que se produzcan testamentos de estas maneras. La ratio legis de estos
testamentos se encuentra en las circunstancias en que se pudieran haber encontrado personas. Sin
embargo, actualmente se encuentran en desuso por avances tecnológicos.
• Testamento militar
o Solamente puede ser un testamento abierto
o No es específico para militares, ya que también lo pueden realizar rehenes, prisioneros y
demás individuos empleados en el ejército.
o No es necesario que haya una guerra declarada.
o Se otorga ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre
§ Si está herido, se puede testar ante el médico que los atienda.
o Formalidad – Dos testigos que sepan leer o escribir
o Obligaciones posteriores
§ Debe ser remitido al cuartel general, y este a su vez lo remite al Ministerio de la
Defensa.
§ Cuando fallezca, el Ministro de Defensa lo remite al juez del último domicilio del
testador, o a cualquier Juzgado del Departamento de Guatemala.
§ DOCTRINA – En la doctrina, este testamento solo es válido si el testador muere en
el acto o lo ratifica en un periodo de 2 meses con todas las formalidades comunes.
• Testamento marítimo (967-970)
o Pueden ser testamentos abiertos o cerrados
o Se otorga:
§ Ante el contador o ejerza sus funciones, si es un buque de guerra.
• El comandante del buque pondrá su “visto bueno”
§ Ante Capitán o quien haga sus veces, si es un buque mercante
§ Si quien otorga el testamento es el capitan o el contador, lo otorgan ante quien ha de
sustituirlo
o Formalidad – 2 testigos de entre los pasajeros.
o Los testamentos abiertos serán custodiados por el comandante o por el capitán, y se hará
mención de ellos en el diario de navegación.
o Prohibición – Son nulas las disposiciones que ejerzan autoridad en el barco, salvo que sean
parientes.
• Testamento en lugar incomunicado (Arto. 971)
o Ante juez local y presencia de dos testigos que sepan leer o escribir.
o No se indica si debe ser abierto o cerrado
• Testamento del preso (Arto. 972)
o Otorgado ante jefe de la prisión
o Pueden ser testigos los detenidos o presos
o Prohibición – No se puede poner disposición a favor de las personas que ejerzan mando en
la prisión.
Los testamentos anteriores solo son válidos si el testador muere en la situación que dio a lugar la
autorización de este testamento, o dentro de los noventa días posteriores a la cesación de ella. (Arto.
973)
• En la doctrina se permite la ratificación de los testamentos especiales en el periodo posterior. La
redacción de nuestro código pareciere que obliga al otorgamiento de un nuevo testamento, y no solo
la ratificación del anterior.
• Testamento en el extranjero
o Guatemaltecos pueden testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas
establecidas por las leyes del país en que se hallen.
o También pueden testar en alta mar en buque extranjero, sujetándose a las normas de la
nacionalidad de ese barco.
o No es válido el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en el extranjero,
aunque las leyes de ese lugar lo permita.
o Los guatemaltecos pueden otorgar testamento (abierto o cerrado) ante el agente consular
Guatemalteco, si fuere notario.
Disposiciones Testamentarias
La institución de heredero
• Designación del heredero
o No es necesaria la institución de un heredero en el testamento. (Arto. 947) Pero lo lógico es
que se instituya a uno.
o Se debe identificarlo plenamente, y de preferencia, si es pariente, acreditarlo como tal para
que quede claro el derecho de representación
• Algunas reglas de institución en el Código Civil
o Un solo heredero – No presenta problemas porque esa persona va a recibir todos los bienes.
o Varios herederos
§ 948 primera parte – se debe señalar la parte que destina a cada uno de ellos.
• Generalmente se hace por medio de porcentajes o fracciones (una cuarta
parte, etc.)
§ 948 segunda parte – Si no se hace el señalamiento en que parte le corresponde a
cada cual, se tomará que todos son iguales en derecho en cuanto a bienes
hereditarios.
§ 951 – Si solo se señala la porción que le corresponderá a un o algunos herederos,
pero no a todos, a los que no se les designó parte se les distribuirá en partes iguales
de lo que sobre.
§ 949 – Si se excede el monto total de la herencia dejado a sus herederos (50% para
A, 35% para B, 25% para C = 110%) se reducirá a prorrata (proporcionalmente) las
partes de sus sucesores.
§ 950 – Si hay una parte que no se adjudica a los herederos instituidos, se pasa a sus
herederos legales.
• Aquí no aplica el derecho de acrecer pues no hay sucesión vacante, ya que
esta se produce por premorencia, no querer o no poder acrecer.
Herencia Condicional
• Arto. 993 – Permite la aplicación de condiciones para las herencias. Se aplica supletoriamente las
normas del derecho de obligaciones
• Condiciones ilíctas
o Arto. 994 – No enajenar o no gravar los bienes, solo es válido hasta la mayoría de edad del
heredero y cinco años más. Si ya es mayor de edad, solo es válido por 5 años.
o Arto. 995 – Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, al menos que sea con
persona determinada.
§ Si puede legarse el usufructo, uso, habitación o una pensión personal que perderá al
momento de casarse.
• Condición suspensiva - Las que sujeta el nacimiento de la obligación a un hecho futuro e incierto.
o Arto. 996 – La parte de la herencia sujeta a condición se pondrá bajo administración, hasta
que la condición se realice (en cuyo caso se vuelve propietario) o se vuelva cierto que no
podrá cumplirse (en cuyo caso se procederá mediante la sucesión intestada, si el testador no
dispuso nada)
§ Se tendrá por cumplida de la condición cuando sin culpa del heredero o legatario,
una tercera persona que tiene derecho a que no la cumpla impida su cumplimiento.
§ Arto. 997 – La administración se da:
• A los herederos sin condición
• A los herederos condicionados, si no hay coherederos y si garantizan el
manejo de los bienes.
o Situación de pendencia – El periodo de tiempo entre que se muere el testador y se cumpla la
condición establecida.
o Cumplimiento de la condición
§ Cesa la administración
§ El heredero condicional puede aceptar o denegar la herencia hasta este momento.
o Incumplimiento de la condición – Cuando se tiene certeza que la condición no se pueda
cumplir, se pueden dar dos situaciones:
§ El testador nombró a un heredero sustituto
§ Si no hay sustituto, se pasa a los herederos legales
• Condición resolutoria – No están reguladas en Sucesiones, pero por remisión a la parte de
obligaciones, estas también existen.
o Opera de manera que la persona será heredero hasta el momento que acaezca la condición
resolutoria. Esto es una manera de propiedad resoluble (Arto. 802)
o Cuando acaece la condición, pierde el derecho sobre los bienes adquiridos por herencia,
§ Pasan los bienes a los herederos sustitutos
§ Pasa a los herederos legales
Generalmente no se incluye disposición específica acerca de las condiciones resolutorias dentro de
sucesiones, ya que en el Derecho Romano existía la máxima de “Quien es heredero, siempre es
heredero”.
Los Legados
• Alvadalejo – Es una disposición mortis causa de bienes, a título particular, en beneficio de legatario y
a cargo del patrimonio hereditario.
• Es una atribución jurídico-patrimonial que el testador deja a una persona en específico.
Características
• Solo puede llevarse a cabo mediante testamento
• Es un acto voluntario, y como tal, el testador lo puede revocar en cualquier momento.
• Necesariamente debe tener un contenido jurídico-patrimonial.
• Es un acto de liberalidad.
En el caso de los beneficiarios de las cuentas de bancos y los seguros de vida son, en principio, legados.
Por lo tanto, a la hora de hacer testamentos, se debe hacer constar que se respetan o se revocan estos
legados, para no incurrir en contradicción testamentaria o revocación tácita de una disposición
testamentaria.
ALBACEAZGO
CONCEPTO
§ Albacea – del áraba al waci; Gestor o al-wasiyya: disposición testamentaria.
§ Carece de antecedentes en el Derecho Romano, y se desarrolla hasta la edad media para
heredar a la Iglesia y lo administraba generalmente el obispo (herencias para espiar el alma).
§ Arto. 1041 Albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el
cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les
haya conferido el testador, y no sean contrarias a las leyes.
NOMBRAMIENTO
En el testamento se debe establecer quien es y sus facultades.
Arto. 1049 Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de
aceptarlo, sino con justa causa, a juicio del juez.
§ Arto. 1066 Por causa de negligencia, abuso o malversación pueden ser removidos los albaceas,
sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los
bienes.
§ Justa causa es muy amplia y puede ser cualquier cosa según el juez. El artículo anterior sólo es
una referencia.
Arto. 1047 Puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para lo que ejerzan
mancomunadamente o una después de otra.
§ Una persona
§ Dos personas mancomunadamente
§ Dos personas sucesivamente.
CARACTERÍSTICAS
§ Voluntariedad: nadie está obligado a aceptar el cargo (arto. 1049).
§ Temporalidad: (arto. 1058 – 1060)
o Plazo establecido por testador.
o Un año contado desde su aceptación
o O desde que terminen los litigios que se promovieren.
o El plazo es ampliable.
o Herederos y legatarios, de común acuerdo, pueden prorrogar el plazo por el tiempo que
crean necesario. Si el acuerdo es sólo de la mayoría, sólo se puede prorrogar por un
año.
§ Renunciable: una vez aceptado el cargo, ya no puede renunciar salvo justa causa. (arto. 1049)
o Arto. 1066
§ Onerosidad: la doctrina cree que este contrato debe ser gratuito, sin embargo el Código Civil
establece que va recibir remuneración, únicamente cuando no sea heredero. (arto. 1063)
§ Carácter Personalísimo (arto. 1055 y 1056):
o Si el albacea se excede de sus facultades de administración, es responsable, y si este
se muere, los herederos responden por sus responsabilidades civiles.
o También es responsable de los mandatos específicos que otorgue.
CLASES DE ALBACEA
A. Testamentario y Judicial
§ Arto. 1041 …albacea testamentario es nombrado en testamento…
§ Arto. 1042 Puede haber albacea judicial, por nombramiento de juez.
§ Arto. 1043 Es nombrado cuando el testamentario renuncia, es removido o
comete falta, cuando así lo piden los herederos instituidos.
§ Arto. 1044 herederos o juez le pueden exigir garantía.
B. Sucesivo o Simultáneo (arto. 1047)
§ Sucesivo: uno después de otro
§ Simultáneo: lo hacen mancomunadamente, de común acuerdo.
FACULTADES
Primeramente, se ve el testamento para identificar las facultades. La doctrina establece que puede ser
nombrado a título universal (encomienda el cuidado, ejecución, administración y partición de la herencia)
o a título particular. Nuestra legislación no hace esta diferencia pero se puede establecer por la libertad
de testar.
DEBERES
§ Patrimonio Familiar
o Arto. 1051 albacea, y si no hubiere, los herederos, tienen obligación de hacer las
gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en
el momento en que se abra la sucesión.
SUCESIÓN INTESTADA
O Ab intestatio, porque no hay testamento. La ley privilegia la sucesión testamentaria a la intestada, pues
ésta solo se aplica en casos que no haya otorgado testamento el causante. La ley designa a ciertas
personas como herederos que sucederán al causante q no otorgó testamento. El derecho regula la
sucesión intestada, primariamente, porque no pueden haber patrimonios sin sujetos, por lo que a la hora
que cesa la personalidad de una persona por causa de muerte se tiene que transferir de los bienes que
deje.
6
Vocación expansiva del heredero universal – En Roma, el heredero instituido adquiere todos los bienes
aunque originalmente no tenga el carácter de universal.
Artos. 1082- 1084
2. Ascendientes y Cónyuges, si no hubiesen hijos, en partes iguales