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UNIDAD 1
Según Gutiérrez y González, cuando se habla de sucesión “inter vivos” se refiere a que es entre
personas vivas y con plena capacidad de obrar. (Ej. Las donaciones)
Cuando una persona muere, ya no es persona, sino que pasa a ser cosa y eso se le clasifica como
“mortis causa”
Testador: La función del de cujus como sujeto del derecho hereditario es esencial, sin ésta
simplemente la figura jurídica es inexistente, ahora bien, necesita éste dejar de existir o
extinguirse su personalidad para que se inicie la transmisión de derechos y obligaciones. A
diferencia de los demás actos jurídicos, el testamento es un acto jurídico que surte efectos por la
ausencia del sujeto, es decir, por mortis causa en este caso del testador, sus consecuencias no se
dan entre vivos sino por la muerte del mismo.
Heredero: El heredero se reputa a todo aquel sujeto que es adquiriente a título universal de
cierto derechos y obligaciones respecto a alguna sucesión, ya sea mediante testamento o sin él
cuando sea por resolución judicial al tratarse de una sucesión legítima. La ley que se deberá aplicar
contrario sensu dice que si el heredero se instituye respecto de cosas o bienes determinados se
tendrá como legatario.
Beneficio de inventario: Consiste en la protección que la ley otorga al heredero, que adquiere a
título universal, los bienes que constituyen la porción que le corresponde en la masa hereditaria,
con el fin de que las obligaciones y cargas de la herencia se cubran con cargo a los bienes del autor
de la sucesión, de manera que el heredero no responde con su propio patrimonio, al pago de esas
cargas y obligaciones.
Art. 1284. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta
donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.
Art. 1678. La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y
de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no
se exprese.
Separatio Bonorum
La separatio bonorum ha sido definida por López-Barajas como el beneficio que, en caso de venta
de los bienes del heredero-deudor, se concede a los acreedores del causante a fin de que puedan
separar y reservar para sí el patrimonio hereditario, evitando que a la venta del mismo puedan
concurrir los acreedores del heredero y manteniendo así intacta la garantía patrimonial que aquél
suponía. En virtud de la misma, el heredero adquiría la titularidad del patrimonio hereditario,
teniendo lugar la confusión hereditaria. En definitiva, el heredero respondía con su propio
patrimonio de las deudas del difunto, incluso de las que hubieran nacido como consecuencia de la
misma sucesión.
Esta institución conocida como la separatio bonorum tenía su fundamento en la existencia de una
masa perteneciente al heredero y otra al causante que debían ser consideradas como distintas, si
bien pertenecientes a un solo titular. La finalidad de la misma era conceder preferencia a unos
acreedores del causante frente a otros. Con el transcurrir del tiempo se extenderá su aplicación a la
separación de los bienes del esclavo instituido como heres necessarius. Algunas instituciones no son
en realidad casos de separación como la bonorum venditio o la separación del heres necessarius.
UNIDAD 2
Testamento: Es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de
sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte.
Características
A. Es un acto jurídico: Es la manifestación de la voluntad del autor de una herencia, con el fin de
producir consecuencias de derecho, las cuales se encuentran reconocidas por la ley.
B. Es un acto unilateral: Porque no existe ninguna disposición jurídica que le imponga la obligación
de hacerlo, es decir, una persona hace testamento solamente porque quiere hacerlo.
C. Es un acto personalísimo: Es una potestad individual inherente a la persona humana con motivo
de sus relaciones sociales. Es irrenunciable, intransferible e indelegable.
D. Es revocable: Es el acto jurídico que deja sin efecto el otro acto jurídico anterior por voluntad
del otorgante. La revocación puede ser expresa o tácita.
E. Es un acto libre. Será absolutamente nulo si el testamento se hace bajo amenazas o con dolo.
F. Es un acto solemne: Significa que su forma de otorgamiento deberá ir acompañada de todos los
requisitos esenciales establecidos en la ley. Requisitos de solemnidad: 1) la manifestación de
voluntad del testador, 2) la redacción del testamento, 3) que tanto la manifestación de la voluntad
del testador para repartir sus bienes después de su muerte, como la redacción y firma del
testamento deben realizarse en forma simultánea, ante notario público y los testigos, todo ello en
un solo acto.
Especies de testamento
Testamento Público abierto: Este testamento es el más usual en el medio mexicano, y es el que
brinda mayor seguridad a su autor, en el sentido de que su voluntad será respetada después de su
muerte, y cumplida la disposición que haga de sus bienes y derechos o la declaración o
cumplimiento de deberes. Precisamente porque se otorga ante un notario, el cual debe ser
necesariamente licenciado en derecho y puede recibir el testador por parte del notario las
indicaciones y aclaraciones pertinentes.
El testamento público abierto para que sea válido deberá ser: 1. Ante notario; 2. Ante tres
testigos; 3. En un solo acto ininterrumpido; 4. Se leerá en voz alta en el mismo acto, frente al
testador, testigos y ante el notario; 5. Con la presencia de traductores, peritos o médicos de
asistencia, si se requieren; 6. En la escritura se mencionará el año, mes, día y hora en que se
otorgue.
Art. 1511: “Testamento público abierto, es el que se otorga ante notario, de conformidad con las
disposiciones de este capítulo.”
Testamento hacho en país extranjero: Este tipo de testamento es el que se otorga por un
mexicano fuera del territorio nacional, y lo puede otorgar ante los funcionarios del Servicio
Exterior del país en que se encuentre, o de acuerdo con las leyes del país en que se encuentre, o
de acuerdo con las leyes del país en que se encuentre.
Los funcionarios mexicanos cónsules del Servicio Exterior, por mandato de la ley que les rige, les
confiere al igual que los códigos civiles a un notario público, la facultad de que ante ellos un
mexicano pueda otorgar su testamento, y en ese caso, el funcionario ante el cual se otorgó el
documento, debe de hacerlo llegar por los conductos que marca la propia ley, a México, a efecto
de que siga el procedimiento sucesorio respectivo.
Art.1593 “El testamento hecho en país extranjero producirá efectos en el Distrito Federal cuando
haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en que se otorgó. Quien tenga interés jurídico
deberá probar ante el juez, con las certificaciones oficiales que en su caso emita el País en donde se
haya otorgado el testamento, la muerte del testador, el texto y vigencia legal del testamento. El
juez lo declarará formalmente válido si no contraviene leyes, principios o instituciones del orden
público mexicano.”
Capacidad de testar.
Artículo 1305. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio
de ese derecho.
I. Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres;
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.
I. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de
cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella;
II. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o
cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquélla sea
fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto
haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes,
ascendientes, hermanos o cónyuges;
III. El cónyuge que, mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge
inocente;
IV. El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge
inocente;
V. El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra él autor
de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos;
VIII. Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de darle alimentos, no
la hubieren cumplido;
IX. Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para trabajar y sin
recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimientos de beneficencia;
X. El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque
su testamento;
XI. El que, conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución o suposición de
infante, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponder a éste o a las personas a
quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos actos.
XII.- El que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia.
Institución de heredero
1. La institución de heredero no está sujeta a formas especiales: Basta que se cumpla con los
requisitos formales del testamento. Sólo se exige que al o a los herederos designados, se
les identifique en forma indubitable, esto es, que no haya duda de a qué persona se refirió
el testador.
2. La institución de heredero puede hacerse en forma individual o colectiva
3. Como evidencia de respeto a las creencias del testador en materia religiosa, el legislador le
permite testar en favor de su alma: El artículo 1330 del Código Civil Federal determina
esto.
4. Puede establecerse la institución de herederos, con o sin expresión de la cuota que a cada
uno de los herederos les corresponda: En este caso, si el testador no dice qué porción de
la masa hereditaria le debe corresponder a cada heredero instituido, la masa hereditaria
se divide a prorrata, que en este caso es a partes iguales.
Artículo 1381. Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno
corresponda, heredarán por partes iguales.
5. También puede instituirse heredero de un solo bien: En ese caso recibe el heredero el
nombre de legatario.
Artículo 1382. “El heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por
legatario”
El principio es entonces que este tipo de heredero de cosa específica, es legatario, y no
responde por regla general de las deudas que haya tenido el autor de la herencia.
Artículo 1285: “El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que
expresamente le imponga el testador, sin prejuicio de su responsabilidad subsidiaria con
los herederos.”
Sustitución de Heredero
El origen de esta institución está en el Derecho romano en su segunda época, pues se estimaba
entonces que era indigno morir intestado, y por lo mismo se buscaba a toda costa, dejar siempre
herederos. Era indigno que los bienes del patre fueran a ser, o del gobierno, o de personas a las
cuales no se les guardaba especial consideración, y de ahí que se buscaba siempre hacer
testamento y designar herederos, pero aceptaran, entonces se nombraban herederos sustitutos.
Artículo 1472. “Puede el testador substituir una o más personas al heredero o herederos
instituidos, para el caso de que mueran antes que él, o de que no puedan o no aceptar la
herencia.”
La institución de la substitución conforme a los códigos, puede ser de diversos tipos, a saber: a)
Directa, b) Indirecta, c) De primer grado, d) De segundo grado.
El testador no está obligado a ordenar las disposiciones de su última voluntad en forma pura y
simple. Puede ser su interés alterar o limitar cualquier institución que haga, mediante
manifestación de cuestiones accesorias a su voluntad, Puede entonces el otorgante de un
testamento valerse del término, sujetar a condición suspensiva o resolutoria a un modo, tanto la
situación de heredero como de legatario.
El testador puede disponer, tanto en cuanto a la institución de herederos, como legatarios, ya que
la ley no hace distingos en uno u otro caso, pura y simplemente, o bajo condición. También puede
establecer un término corno dijimos o finalmente puede instituir bajo modo determinado.
Condición suspensiva
Si el testador acompaña su disposición de una condición suspensiva si la institución no produce
efectos y por lo tanto no tiene lugar la delación en, favor del instituido, sino una vez que ocurra el
hecho previsto o cuando se deba tener por cumplida cuando alguien que tenga interés impidiera
que se cumpla, eso último conforme lo dispone el artículo 620 del Código civil. Mientras no se
cumpla la condición surge entonces la duda de qué hacer con los bienes dejados en herencia o
legado y sujetos a tal condición. La duda la resuelve el Código en su artículo 605, diciendo que en
tal supuesto los bienes se pondrán en administración, en manos del heredero instituido hasta que
se cumpla la condición o haya la certeza de que no podrá cumplirse.
Condición resolutoria
En caso de que el testador hubiere impuesto una condición resolutoria al instituido entonces la
institución tiene efectos inmediatos: el instituido recibe el legado como sí no existiese condición
pues mientras ella no se dé el legatario, o heredero, tiene derecho a disfrutar de la herencia o
legado. Una vez que se llegare a cumplir la condición lógicamente que cesará, se resolverá, su
derecho dejando desde entonces de ser heredero. El Art. 604 del Código Civil al legatario o
heredero instituido bajo condición resolutoria, le permite adquirir la herencia o legado desde la
muerte del testador.
Unidad 3
Apertura de la sucesión
1. Descendientes:
Artículo 1607. Si a ola muerte de los padres quedaren los hijos, la herencia se dividirá
entre partes iguales.
Artículo 1609. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros
heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose
de descendientes de hijos prematuros, incapaces de heredar o que hubieren
renunciado la herencia.
Artículo 1610. Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá
por estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella
corresponda se dividirá por partes iguales.
2. Ascendientes:
Artículo 1615. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre
por partes iguales.
Artículo 1617. Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá
la herencia por partes iguales.
Artículo 1618. Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos
partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a la de la
materna.
3. Cónyuge:
Artículo 1624. El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el
derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión,
no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si
concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia.
Artículo 1626. Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se
dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los
ascendientes
Artículo 1629. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge
sucederá en todos los bienes.
4. Colaterales:
Artículo 1630. Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales.
Artículo 1632. Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios
hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado la
herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 1633. A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por
estirpes, y la porción de cada estirpe por cabezas.
5. Cónyuge:
Artículo 1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge,
siempre que reúnan los requisitos a que se refiere el Capítulo XI del Título Quinto del
Libro Primero de este Código.
6. Beneficencia Pública:
Artículo 1636. A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores,
sucederá el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
Artículo 1637. Cuando sea heredera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal y entre lo que corresponda existan bienes raíces que no pueda
adquirir conforme al artículo 27 constitucional, se venderán los bienes en pública
subasta, antes de hacer la adjudicación, aplicándose al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal, el precio que se obtuviere.
Unidad 4
Artículo 1638. Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo pondrá en
conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de cuarenta días, para que lo
notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o
disminuir por el nacimiento del póstumo.
a) El principio general en esta materia es que todas las personas capaces y que tienen libre
disposición de sus bienes, pueden aceptar o repudiar la herencia.
Artículo 1643. Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre
disposición de sus bienes.
b) Por lo que se refiere a los menores de edad y a las personas incapaces, le aceptan por
medio de su representante, pero para repudiarla, si bien deben hacerlo por el mismo
conducto, precisan de la aprobación judicial.
Artículo 1654. La herencia dejada a los menores y demás incapacitados, será aceptada por
sus tutores, quienes podrán repudiarla con autorización judicial, previa audiencia del
Ministerio Público.
Artículo 1668. Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto de sus
representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias; pero tratándose de corporaciones
de carácter oficial o de instituciones de Asistencia Privada, no pueden repudiar la herencia,
las primeras, sin aprobación judicial, previa audiencia del Ministerio Público, y las
segundas, sin sujetarse a las disposiciones relativas de la Ley de la autoridad
administrativa para el Distrito Federal.
2.La repudiación en cambio, nunca puede ser tácita, sino que, siempre debe ser expresa.
Artículo 1661. La repudiación debe de ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por
medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentre
en el lugar del juicio.
Albacea.
Esta palabra se incorpora al idioma español tomada del vocablo árabe “al-wasiyya”, que se utiliza
para designar a una persona que está encargada de ejecutar una voluntad de otra persona: por
ello se refirió el vocablo de manera específica al ejecutor de la voluntad del testador.
Según Gutiérrez y González el albacea es la persona designada por el testador, los herederos o el
juez, para dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias, y/o para representar a las
personas que intervienen en el procedimiento sucesorio, y ejercitar todas las acciones y
excepciones que hubieren correspondido al autor de la herencia y que no se extinguieron con su
muerte.
Naturaleza Jurídica del Albacea: Es un representante por disposición del testador o de la ley, del
o los herederos y del o los legatarios.
Pueden desempeñar el cargo de albacea todos aquellos a quienes la ley no se los prohíbe. La
capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción.
Hay incapacidades absolutas, como no tener la libre disposición de sus bienes. Hay incapacidades
relativas para ocupar el cargo de albacea, salvo que sea heredero único, cuando se trata de
magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión; o las
personas que son removidas de un cargo de albacea; los que no tengan un modo honesto de vivir,
los deudores de la sucesión.
Artículo 1680. No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos:
I. Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la
sucesión.
II. Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de albacea;
III. Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad;
IV. Los que no tengan un modo honesto de vivir.
a) Albacea Unitario: Es la persona que tiene en forma exclusiva y única, encomendadas las
facultades que la ley confiere al albacea. No comparte el cargo con otra u otras personas,
sino que ella en forma unitaria y exclusiva desempeña el cargo.
b) Albaceas Mancomunados: Artículo 1692. Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el
albaceazgo será ejercido por cada uno de ellos, en el orden en que hubiesen sido
designados, a no ser que el testador hubiere dispuesto expresamente que ejerza de
común acuerdo por todos los nombrados, pues en este caso se considerarán
mancomunados.
b) Albacea convencional: Este tipo de albacea es el que eligen, de común acuerdo, los
herederos designados, ya sean testamentarios o intestamentarios, también llegado el
caso, el que eligen los legatarios.
Artículo 1682. Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no
desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los
herederos menores votarán sus legítimos representantes.
Artículo 1690. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios nombrarán
al albacea.
c) Albacea judicial: A este tipo de albacea se refiere el artículo 1687 que, si no hay heredero,
o el que se nombró por el testador no aceptara, entonces el juez será el que designe al
albacea.
Albacea atendiendo a sus facultades
Atendiendo a las facultades que se les confieran a los albaceas, estos pueden ser: a) Sucesivo y, b)
Especial.
a) Sucesivo: Este tipo de albacea se presenta en el caso de que hayan designado varios
albaceas, pero el testador establezca que no todos entrarán a actuar en forma
mancomunada, sino que primero va a entrar a desempeñar el cargo uno de ellos, y
después de cierto tiempo que también el testador determina, entrará a desempeñar el
cargo otro de los albaceas nombrados.
Artículo 1692. Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido
por cada uno de ellos, en el orden en que hubieran sido designados, a no ser que el
testador hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos los
nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados.
b) Albacea especial: Es la persona que el testador designa para que realice una función
específica durante la tramitación del procedimiento sucesorio.
A) Es un cargo voluntario, esto es, que ninguna persona está obligada a ser albacea, pero una
vez que acepta el nombramiento, está en la necesidad de llevarlo hasta el fin de sus
funciones.
B) Si rehúsa el cargo el designado albacea o renuncia al mismo sin justa causa y además
aparece nombrado heredero, pierde el derecho a heredar.
Artículo 1696 El albacea que renuncie sin justa causa, perderá lo que le hubiere dejado el
testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al
albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo.
C) El cargo de albacea es Personalísimo, con lo cual se significa que el designado no puede
delegar su cargo en ninguna otra persona, sino que él es el único responsable de las
funciones que la ley le encomienda.
Articulo 1700. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa
a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; puede hacerlo por
mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos.
VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento;
VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre
o que se promovieren en contra de ella;
El albacea no tiene plena capacidad para ejecutar toda clase de actos jurídicos. El tipo de gastos
que se autoriza para que hagan los albaceas son: El pago de pensiones alimentarias a cargo del
testador, los gastos funerarios y los urgentes, para conservar y proteger los bienes de la masa
hereditaria.
Jurisprudencia de la quinta época, Segunda sala, Apéndice de 1995, tomo IV parte SCJN, tesis 32,
página 21:
El albacea puede deducir todas las acciones que pertenecieron al autor de la herencia, y tiene la
facultad de defender en juicio y fuera de él, así la herencia como la validez del testamento, y
conforme a derecho estos actos son obligatorios para él. Ninguna disposición autoriza a los
herederos a hacer gestión alguna judicial o extrajudicial, en defensa de los bienes de la herencia. Es
pues, bien claro, que la defensa de la herencia corresponde al albacea, por lo cual es evidente que
el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garantías, es atribución propia del
albacea.
IV. Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio
Público, cuando se interesen menores o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal;
V. Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo;
Sucesión testamentaria
Cuando la persona que ha fallecido hizo testamento, ello no significa que por ese solo hecho, los
bienes o derechos pasen de forma automática a quien éste designó como heredero(s), sino que se
debe iniciar un procedimiento jurídico que declare válido el testamento, que los herederos
aceptan los bienes y que el albacea protesta su cargo -con todas sus obligaciones- entre otras
cosas, y este tipo de procedimientos pueden tramitarse ya sea ante un Juez de lo Familiar o ante
un Notario Público. En la tramitación ante un Juez de lo Familiar se deberán contratar los servicios
de un abogado con experiencia en este tipo de asuntos para que postule el asunto mediante la
denuncia ante el Juez. En el segundo caso se deberán cubrir los honorarios que fije el Notario por
la apertura de la sucesión testamentaria.
Sucesión legítima
La sucesión legítima se abre cuando la persona fallecida, como se dijo, no hizo testamento, o el
que hizo ha sido declarado inválido, o si sólo dispuso de parte de sus bienes, en cuyo caso se abrirá
la sucesión legítima para los bienes no dispuestos en testamento.
En este caso se hace la denuncia acudiendo ante el Juez de lo Familiar, acreditando el
entroncamiento familiar que se tenía con el fallecido, exhibiendo las partidas del registro civil u
otro documento que acredite el parentesco y grado. El Juez debe dirigir varios oficios para
cerciorarse que: 1) el fallecido efectivamente no hizo testamento, ya que a veces se desconoce,
ante el Archivo General de Notarías; 2) no hay juicio sucesorio diverso al que se está tramitando
ante el propio Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, y 3) si hay alguna persona de
la cual el DIF pudiera hacer valer algún derecho contra la masa.
Lo anteriormente descrito es a grandes rasgos de forma muy resumida y en términos sencillos lo
que implica un juicio sucesorio, en Ciudad de México, aunque en muchos aspectos es parecido a
los que se llevan en otras Entidades Federativas en nuestro país.
Sucesión Mixta
Por muy diversas causas tales como la ignorancia, por falta de información o de conocimiento y
hasta por propia voluntad es posible que una persona al momento de dictar testamento no
disponga de todos sus bienes bien por que ignora que cierto o cierto bienes son suyos, o que le
corresponde una participación en una copropiedad, o existe una herencia que no ha aceptado y o
simplemente porque decide no disponer de ellos en su testamento el destino sucesorio de estos
bienes o derechos se regulará por la sucesión legítima, respetándose en sus términos las
disposiciones del testamento, el que subsistirá y surtirá todos sus defectos legales, ya que la
distribución conforme la legítima alcanzará única y exclusivamente a los bienes no incluidos en
acto de disposición de última voluntad.
En el caso de premorencia, el heredero instituido muere antes o al mismo tiempo que el autor de
la sucesión y consecuentemente, no habrá adquirido derecho alguno a la herencia y en caso de no
haberse designado sustituto que quede instituido como heredero, la porción que le corresponderá
deberá sucederse conforme a las reglas de la sucesión legítima, e igualmente ha de procederse en
los casos en que, no habiendo sustituto el heredero instituido no pueda adquirir la herencia por
causa de incapacidad hereditaria, o bien cuando los herederos instituidos no quieran aceptar la
herencia por casusa de incapacidad hereditaria, o bien cuando los herederos instituidos no
quieran aceptar la herencia en ejercicio del derecho que les conceden los artículos 1673 y 1674.