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TEORÍA GENERAL DEL

CONTRATO
EVOLUCIÓN HISTORICA DEL CONTRATO
ORIGEN Y EVOLUCIÓN
Comunidad primitiva
El origen más remoto de la contratación se halla en las sociedades
humanas primitivas, ella se caracteriza por los rasgos siguientes:

 Embrionaria y rudimentaria
 Una globalidad compleja
Carencia de connotación económica
Esencialmente formalista
Embrionaria y rudimentaria
Desde que en esta fase de su formación nacieron los primeros contratos
tales como: la permuta o trueque, el comodato o préstamo de uso, la
donación y las sociedades primitivas de hecho determinados sin duda por
las necesidades practicas de la vida social.

Una globalidad compleja.


El contrato ha sido como en la actualidad una globalidad complejísima, en
la cual no solo se distinguen los diferentes momentos que configuran el
“iter contractual, sino que en el se aprecia una serie de inferencias
psicológicas, sociológicas, emotivas, lucidas, que dificultan en extremo la
compleja percepción de este fenómeno multifacético que es el contrato.
Carencia de connotación económica

Antes que un vinculo de interés, era una alianza total y mística de los contratantes, una
relación análoga al parentesco, un radical cambio de estado, puesto que las motivaciones
de lucro y ganancias aún no estaban debidamente concebidas.

Una globalidad compleja

Se cumple mediante ceremonias de diversos tipos en los cuales se encuentran presentes


factores mágicas e incluso religiosos. Así, el contrato primitivo participa de la magia,
precisamente, en el Damnatio el acreedor anticipadamente empujaba al deudor hacia los
dioses infernales, para el caso de que no cumpliera con la obligación.
DERECHO ANTIGUO

Desde que apareció el hombre desde la faz de la tierra, uno de


los hechos más trascendentales ha sido la invención de la
escritura que siempre se le ha empleado en el terreno contractual
para dejar constancia de su realización.
Etapa clásica Etapa post-clasica

 Admisión de cuatro fuentes de las


obligaciones: delito, contrato, cuasidelito y el  Apertura de considerar la voluntad de las partes
cuasicontrato. como origen de las obligaciones.
 Contratación rigurosamente formal  Establecimientos de principios rectores: el
 Reconocimiento del contrato al lado de las individualismo y el formalismo.
convenciones y de los pactos.  Elementos constitutivos del contrato: capacidad,
 La esencia del contrato reside en la consentimiento, objeto, tener nombre propio y
bilateralidad de sus efectos. estar protegido por una actio.
Derecho Medieval

La contratación en los pueblos romano-barbáricos, en el Derecho


germano y en el derecho medieval tuvieron determinadas
peculiaridades:
Los pueblos romano-barbáricos

 Conservación de la diferencia entre el contrato y el pacto


 Importancia central que asume el formulismo de la escrituración de los contratos y que
manifiesta en diferentes formas.
 El pacto desnudo o sin formas no genera obligaciones
 El consentimiento por si solo sigue siendo insuficiente para originar una obligación
Derecho germánico

Formalista
 El contrato formal se manifiesta en dos especiales: el voto de
fidelidad y la wadiatio.
 Simbólica y Real
Derecho Moderno

La contratación en esta fase de su evolución asume las peculiaridades siguientes: en


primer lugar, establece definitivamente la concepción clásica del contrato
contribuyeron a plasmarla desde distintas perspectivas del Derecho canónico, la
Escolástica tardía y la escuela del Derecho natural; y en segundo lugar la voluntad
humano se considera como eje de toda obligación contractual. En tercer lugar, la
contratación presencia nuevas formas de contratación.

Derecho contemporáneo

La clásica noción del contrato que parecía haber adquirido caracteres inmutables,
viene sufriendo la influencia de las transformaciones económicas, sociales,
culturales y tecnológicas en que la humanidad vive y se desarrolla, al putno de
cambiar la fisonomía al perder sus rasgos esenciales, por eso, la contratación es
esta fase ostenta las connotaciones siguientes: la crisis del contrato, las
manifestaciones de la tendencia socializadora del derecho y el surgimiento de
nuevas formulas contractuales y el contrato forzoso.
TENDENCIAS DOCTRINALES
Doctrina de la relación jurídica
Doctrina del Voluntarismo
constituida.
jurídico

Tendencias

Doctrina adoptada por


los códigos
Doctrina del voluntarismo Doctrina de la relación
juridico jurídica constituida

Es la doctrina que atribuye a la Pueden existir contratos


voluntad el papel decisisvo en puramente consensuales, otros en
la formación del contrato. los que la consensualidad pasa
Según ella, la esencia misma, inadvertida si bien lo hay, pero
el origen intimo y verdadero contratos forzosos en el que la
de toda la vinculación voluntad de las partes desaparece
contractual es la voluntad de totalmente. De ese modo, resulta
las partes, vale decir que la que el elemento subjetivo: la
voluntad es el elemento voluntad o acuerdo de partes, ya
primario de la contratación. no es la base de los contratos, que
Asi, el nombre de tal, si no el consentimiento tampoco es la
interviene el factor voluntad esencia de la contratación y
que busca obtener una menos que la libertad contractual
finalidad que el derecho le sea un dogma indiscutible.
permita alcanzar.
Doctrina adoptada por los códigos

La mayor parte de los códigos civiles del


mundo (Francia, Alemania, Italia, España,
Argentina, Bolivia, etc.) han adoptado la
doctrina del voluntarismo jurídico.
Igual ocurre en nuestro país, donde se
consagra definitivamente esta doctrina y solo
por vía de excepción a los contratos forzosos o
de constitución impuesta, en ese sentido se
habla de los perfiles del contrato: como acto
constituyente y como relación constituida que
genera nuevos tipos contractuales.
EL CONTRATO FORZOSO
Toma la denominación de “contrato dictado”, “contrato coactivo”, “ contrato
impuesto” y en la doctrina norteamericana compulsory contracts. Se trata de una
figura jurídica singular, cuyo nombre y contenido es objeto de series
discrepancias en el campo de la doctrina.

Todos aquellos casos, que son en gran parte producto del


dirigismo estatal en materia económica y de la cada vez mas
abosrbente intervención publica en materia patrimonial, en
una relación contractual o, para decirlo mas exactamente, en
una relación jurídica similar a la que crea aun contrato sin
haberlo querido, esto es sin voluntad o incluso en contra de su
voluntad.
La tesis negativa sostiene que existe una
contradicción entre los temrinos de contrato
y forzoso. Aquel requiere como elemento
esencial el acuerdo de partes: el
consentimiento y, por tanto, decir que alguien
esta forzado a celebrarlo significa negar que
Doctrina juridica
exista dicho consentimiento

En cambio, la tesis positiva, considera que se


trata de fenómenos jurídicos que en nuestro
tiempo sobrevienen, sobre todo cuando se
está frente a pactos de indudable
significación social, por eso López Santa
María Expresa: “Se denomina contrato
forzoso aquel que el legislador obliga a
celebrar o da por celebrado”.
Clasificación

Se distinguen dos clases de contratos forzosos: el ortodoxo: el ortodoxo y heterodoxo.

 Ortodoxo Se forma en 2 etapas


En la segunda quien recibe el mandato
En la primera interviene un de autoridad procede a celebrar el
mandato de autoridad que exige contrato, pudiendo elegir a la
contratar. contraparte y discutir con ella las
clausulas del mismo.

Se caracteriza por la perdida total de la libertad contractual,


pues la fisonomía del contrato consncual desaparece
 Heretodoxo completamente, ya que el legislador constituye el contrato
forzoso en un solo momento, sin considerar etapas, porque el
contrato no precisa el acuerdo de coluntades.
CONTRATACION EN EL PERU

Comprende tanto el derecho de las culturas preincaicas


como la incaica. Sobre el carácter de la contratación en
Derecho precolonial el Derecho Preinca, las investigaciones no han alcanzado
un nivel de rigurosidad científica, pero puede afirmarse
que fue similar a la contratación desarrollada en las
sociedades primitivas.

Se inicia desde la conquista española hasta los


movimientos revolucionarios por la
independencia , periodo en el cual España
trasplanta a tierras conquistadas sus
instituciones básicas: familia, propiedad,
Derecho colonial
contratación; particularmente, esta ultima, a
través del derecho castellano e indiano.
Es sin lugar a dudas anárquica y
confusa en los primeros lustros, no
sólo porque rigen ciertas normas de
la investigación colonial, sino
también por la trasformación de
Derecho privado que empieza a
operarse dentro de disposiciones
aisladas tomadas por los gobiernos
del Perú Independiente.

Los primeros intentos de codificación son


los decretos supremos de Bolivar en 1825 y
de Gamarra en 1831, designando
Derecho comisiones codificadoras, que no pudieron
Republicano realizar su cometido.
ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS

Convención Contrato

 Por razón de extensión la  Por razón de extensión la


convención es el genero convención es la especie.
 Abarca el campo del Derecho  Abarca sólo la esfera de
privado y publico, asi como el los derechos privados y
área del derecho internacional. mercantiles.
 Por razón de contenido,  Por razón de contenido
comprende tanto a las comprende las relaciones
relaciones jurídicas jurídicas patrimoniales.
patrimoniales y
extrapatrimoniales.

TODO CONTRATO ES UNA CONVENCION, PERO NO TODA


CONVENCION, PERO NO TODA CONVENCION ES UN CONTRATO.
CONTRATO NEGOCIO

Manifestación de voluntad hecha por una o Declaración de voluntad o supuesto


varias personas con la intención de crear, de hecho que contiene una o varias
modificar y extinguir un derecho que no declaraciones de voluntad y que el
puede ser contrario al orden publico ni a ordenamiento jurídico reconoce
las buenas costumbres. como base para producir un efecto
jurídico calificado como querido.
Elaboración de a doctrina francesa
Elaboración de la doctrina alemana
LA PALABRA CONTRATO ENCIERRA UN EQUIVOCO, PUES SE
REFIERE TANTO AL ACTO QUE LOS CONTRATANTES
REALIZAN COMO AL RESULTADO NORMATIVO QUE ESE
ACTO PRODUCE
contrato norma

 Aparece como acto  Aparece como un


jurídico, esto es, como precepto o una regla
una acción (celebrar un de consucta (regla
contrato) conductual)

Un fenómeno distinto es lo qie se llama relación contractual que


no es el acto ni la norma en que el contrato consiste, sino la
situación en que las partes se colocan después de haber celebrado
el contrato; pero, mejor es denominar la relación obligatoria que
nace de un contrato.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Supremacía del orden publico


Autonomía de la
voluntad

Principios

Otros principios
Principio de la
 Principio del buena fe
consensualismo

 Principio de Principio de la
integración conservación
contractual del contrato

Principio de
obligatoriedad del
contrato
CARACTERES JURIDICOS
Partes contratantes
Finalidad jurídica
Declaración de voluntad
común
Caracteres

Relación jurídica Fuerza vinculatoria


patrimonial
ELEMENTO
S o Para su existencia
o Para su validez

 Esenciales
 Naturales
Doctrina clásica elementos  Accidentales

 Consentimiento
 Objeto
Doctrina elementos  Causa
actualizada  Forma
CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Es un atributo de la personalidad, que consiste en la idoneidad para ser sujeto de derecho- Ella es la
medida de la personalidad o también el dice de participación que se concede al ser humano dentro
del ordenamiento jurídico.

Tanto la capacidad de goce como de ejercicio son cualidades o poderes jurídicos conferidos a las
personas por el ordenamiento jurídico para que sean titulares de derechos subjetivos y los ejerciten
contrayendo también obligaciones
Denominada también capacidad jurídica o de derecho, se
adquiere desde el nacimiento y acompaña a la persona
hasta su muerte. Es la abstracta posibilidad de que goza la
Capacidad de goce
persona para disfrutar de todas las situaciones jurídicas
previstas por el ordenamiento jurídico.

Llamada también capacidad de obrar o de hecho


entendida como la posibilidad o aptitud del sujeto
Capacidad de ejercicio de derecho para ejercitar por si mismo los
derechos de que gozan en cuanto a persona,
posibilidad que se proyecta al campo contractual,
donde puede ejercer derechos y contraer
obligaciones.
CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS
PRINCIPALES CATEGORIAS CONTRACTUALES

Típicos y atípicos

Los contratos típicos son aquellos contratos que se


encuentran disciplinados o regulados por un
ordenamiento jurídico determinado, por ende, su
régimen, efectos y acciones están previstas
expresamente en la ley, sea de naturaleza civil,
comercial o especial

Los contratos atípicos son aquellos que no


han sido previstos por el legislador y, como
tales, no tienen ubicación en el
ordenamiento jurídico, ya que mas bien son
el resultado de la creación de las partes.
Civiles, comerciales y especiales
 Los contratos civiles son aquellos que están regulados por el Código Civil e involucran tanto a los
típicos como a los atípicos.
 Los contratos mercantiles, en cambio, están sujetos al código de comercio o la legislación mercantil
como los contratos de sociedad, de deposito, de préstamo, de comisión mercantil, etc.
 Los contratos especiales se rigen por leyes o disposiciones particulares como los contratos
administrativos, contratos de trabajo y contratos mineros de: cateo, exploración, explotación,
refinanciación, comercialización, transporte, avío y habitación minera, que están regidas por leyes
especiales.
Preparatorios y definitivos
Los preparatorios, denominados también, precontratos, son los que
tienen por objeto “preparar” la celebración de otros contratos
llamados definitivos, pero que desde ya las partes se obligan a
concertarlos como es el compromiso de contratar y el contrato de
opción.

Los contratos definitivos son aquellos en los cuales se cumple el fin propio de los mismos como los de
compraventa, permuta, donación, hospedaje, etc.
Los principales no dependen jurídicamente de otro
contrato, pues tienen existencia propia, autonomía e
Principales y accesorios independencia, por tanto, su existencia y efectos jurídicos
no dependen de otro contrato, como ocurre en la mayor
parte de los negocios jurídicos, excepto, en la fianza.

Los contratos accesorios dependen


jurídicamente de otro contrato principal
a los que sirven de garantías como la
prenda, anticresis, hipoteca en el mutuo
y, por supuesto la fianza.

Los contratos derivados son los que devienen de otro contrato anteriormente celebrado, de tal
modo que mantienen una relativa autonomía, como acontece con el sufrimiento y la
subcontratación que previenen de los contratos de arrendamiento y de obra respectivamente
FALTA INCORPORAR LO QUE HICE EN LA OFICINA-MAÑANA
LO HAGO
FORMACION DEL CONTRATO
TRATOS PRELIMINARES
Los tratos preliminaries constituyen la etapa prenegocial que se inicia cuando una de las partes se
supone en contacto con la otra o simultaneamente se dan tratos o averiguaciones sobre el negocio que
desearian celebrar, la misma que deberia estar precedida por una idea central: la necesidad de actuar de
Buena fe.

Interes de las partes en querer


contratar

Ausencia de la
obligatoriedad para Libertad para retirarse de las
Caracteres
celebrar el negocio tratativas

Cumplimiento de ciertos
deberes
Formaci instantanea ETAPAS Formacion progresiva

Puede abarcar los


siguientes hechos
Conversaciones
personales
Cartas de intencion
Invitacion a ofertar
Minutas
OFERTA O PROPUESTA
Provienen del latín oferre, que significa ofrecer, proponer, de ahí que también se le denomine
propuesta. Es el acto prenegocial que consiste en una declaracion unilateral de voluntad,
recepticia, dirigida a la formación de un contrato sobre las bases determinadas.

La oferta como acto o negocio


jurídico

Naturaleza La oferta como declaración


jurídica unilateral de voluntad

Posición Peruana adopta


Declaración unilateral de
voluntad

Declaración recepticia Obligatoriedad


Caracteres

Autonimía

Que sea completa Que sea conocida por los


destinatarios

Requisitos

Que sea seria y definitiva Que sea licita


ESPECIES

 Dirigidas a personas determinadas


En razón de los destinatarios  Dirigidas a personas indeterminadas

 Simples
En razón del numero de  Conjuntas
ofertas  Alternativas
 Cruzadas

Por su duración  Ofertas con plazo fijo


 Ofertas con plazo
indeterminado

En atención a su fuerza  Ofertas obligatorias


vinculante  Ofertas sin
compromiso
 Ofertas condicionada
 Oferta con plazo
Inicial
Por haber sido rechazada
expresa o tácitamente

Por revocación Por caducidad


Extinsión

En una propuesta que tiene calidad de declaración no recepticia,


dirigida al publico en general, mediante la cual se pone de manifiesto
la voluntad del proponente de contratar en las condiciones señaladas
Oferta al publico y se invitan a las personas que están interesadas en hacerlo para que
se individualicen formulando ofertas concretas, que, al ser aceptadas
posteriormente por el proponente al ´publico, darán lugar a la
formación de los respectivos contratos.
Naturaleza jurídica de
Oferta simple
oferta al publico
Presenta 3 criterios Promesa unilateral
Invitación a ofrecer

La oferta al publico es una institución distinta a la oferta simple que


se peculiariza por los rasgos siguientes:

 Es una propuesta que tiene calidad de no recepticia


 Es una propuesta completa
 Es una invitación a ofrecer
 Preferencia por quienes formulen las primeras ofertas
Subasta o remate

Es el acto publico y solemne acordado y dirigido por la administración (o por la justicia) para la
realización de ciertos actos. Por tanto es una convocatoria sobre bases preestablecidas, en la cual
se cumple el rol de la invitación a ofrecer donde las posturas que hacen los interesados y que se
sujetan a bases preestablecidas, constituyen las ofertas.

Naturaleza jurídica de la
subasta

Se identifica con las figuras siguientes:

 Oferta al publico  Contrato por  Invitacion a ofrecer


adhesión
 Es una propuesta simultanea que va dirigida al
publico presente.}
 Es una propuesta sobre un pliego de condiciones
Características de
mínimas
la subasta
 Es una invitación a ofrecer
 La adjudicación es al mejor postor.

La subasta admite además las modalidades siguientes:

a) Formal. Como la subasta administrativa y la judicial


b) Informal, como la que se lleva a cabo las calles, plazas, mercados,
etc.
ACEPTACION
Es la declaración de voluntad emitida por el destinatario de la oferta en virtud de la cual
manifiesta al oferente su conformidad con la oferta. Es indispensable que la aceptación no solo
coincida con los términos de la oferta sino que se haga mientras la oferta no haya caducado

Naturaleza jurídica
El poder de aceptar la oferta concedido al destinatario
constituye un derecho potestativo, cuyo ejercicio se realiza
mediante un negocio jurídico unilateral
Es una declaración
unilateral de voluntad

Es una declaración de Su conformidad con la


voluntad receptiva Caracteres oferta

Su autonomía relativa

Que sea congruente con la oferta


Que sea oportuna y definitiva
Requisitos Que sea dirigida al oferente
Que se apura y simple
Que guarde la forma requerida
Especies

Expresa
En atención a la forma o modo de
aceptar
Tácita
oportuna
En razón del tiempo
Tardía

Siendo la aceptación una manifestación de voluntad unilateral


receptiva, puede exteriorizarse de muy diversos modos,
siempre que su eficacia no dependa de la observancia de las
Formalidad formalidades establecidas por ley, en ese sentido, prima la
libertad de la forma.

Por retractación Extinción Por caducidad de la oferta


PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Momento en que se
perfecciona el
contrato
Debe considerarse 2 situaciones:

 Cuando se trata de la contratación entre presentes o con comunicación inmediata, no existe


discrepancias fundamentalmente, por que el negocio se perfecciona en el mismo momento
en que la aceptación es conocida por el oferente.

 Tratándose de la contratación entre ausentes o con falta de comunicación inmediata,


significa que las partes se hallan lugares distintos, por lo que advienen una serie de
problemas porque el negocio puede perfeccionarse en distintos momentos y estar inferida
inclusive por la revocación de la oferta, la revocación de la aceptación, la aceptación tardía.
Si se trata del contrato celebrado entre presentes o sin comunicación inmediata no existe
problemas, porque este se perfecciona en el lugar en que se encuentren ambos contratantes,
pero si estos a pesar de encontrarse distantes, pueden comunicar sus respectivas voluntades
entre si sin solución de continuidad, el contrato queda concluido también en el lugar en que la
aceptación es conocida por el oferente

Lugar en que se perfecciona el contrato

Si se trata de un contrato entre ausentes, pueden surgir algunos problemas con relación a la
competencia del tribunal y de la ley aplicable por razón del lugar. En el primer caso, será
competente el tribunal del lugar donde se formulo la oferta, y, en el segundo, la ley aplicable
será también el del lugar donde se formulan las propuestas.
ELEMENTOS DEL CONTRATO
CONSENTIMIENTO
El consentimiento es un elemento del contrato que consiste en la armoniosa integración de
dos o mas declaraciones de voluntad con el propósito de crear, regular, modificar y extinguir
una relación obligacional.

Para que se forme el consentimiento, es necesario que las declaraciones de voluntad se fusionen
para que tengan el carácter de una declaración conjunta de voluntad común. Esto solo puede
lograrse si las declaraciones unilaterales de voluntad son concordes.

Esta concordancia tiene 2 aspectos: a) la concordancia entre la voluntad y la declaración y b) la


concordancia sobre el contenido del contrato.
 Teoria de la clausula rebus sic stantibus.- de origen muy antiguo, estima que en todo contrato de tracto
sucesivo se sobreentiende que existe una clausula tácita, en virtud de la cual, las partes contratantes
subordinan el cumplimiento de sus obligaciones a la subsistencia del estado de cosas existente al dia en que
prestaron su consentimiento, vale decir, que el contrato es obligatorio solo mientras no cambien las
circunstancias.

 Teoria de la imprevisión.- planteada por la doctrina u la jurisprudencia francesa, postula la necesidad de


resolver un contrato o modificar su cumplimiento, cuando entre el momento de la celebración y el de la
ejecución, sobreviene un acontecimiento imprevisible que hace difícil esa ejecución. Contratar es prever lo
previsible, pues a prever lo imposible nadie esta obligado y lo que no se ha podido prever no debiera obligar
a las partes.
 TEORÍA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN.- Esta teoría es una construcción de los
civilistas italianos, sostienen que en los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, si un
acontecimiento extraordinario o imprevisible hiciera excesivamente onerosa una de las prestaciones,
corresponderá al juez decidir la resolución del vinculo; sin embargo, la parte beneficiada podrá evitar
dicha resolución con una oferta de modificación equitativa.

 TEORIA DE LA DESAPARICION DE LA BASE DEL NEGOCIO JURIDICO.- La trasformación de las


circunstancias, puede dar lugar a una desaparición de la base del negocio. La primera desaparece
cuando las circunstancias positivamente esperadas por ambas partes no llegan a existir o se extinguen si
lo esperado era su persistencia. La segunda, cuando la relación de equivalencia entre las prestaciones se
rompe, de manera tal, que no puede hablarse de contraprestación. Por consiguiente, la desaparición de
la base del negocio subjetiva u objetiva, permitirá al deudor negar la prestación y acudir al juez para que
declare la resolución.
ACCIONES POR EXCESIVA A ONEROSIDAD DE LA PRESTACION

Acción de revisión del Acción de resolución del


Acciones
contrato contrato

El ámbito de aplicación se da para los contratos conmutativos


de ejecución continuada, periódica o diferida, pero se extiende
su aplicación por excepción a los contratos conmutativos de
Ambato de aplicación de ejecución inmediata, cuando la prestación a cargo de una de
la excesiva onerosidad las partes ha sido diferida por su causa no imputable a ella y,
también, a los contratos aleatorios, cuando la excesiva
onerosidad se produce por causas extrañas al riesgo propio del
contrato.
REQUISITOS
Acontecimiento extraordinario es todo suceso que no es normal,
común, ni natural, que no solamente se vincula a hechos de la
naturaleza sino también a hechos humanos que se apartande los
normal y que terminan lesionando seriamente la estabilidad de las
relaciones contractuales, tales como un movimiento terráqueo, una
sequia prolongadas, una guerra, etc.

Acontecimientos
extraordinarios e
imprevisibles
Acontecimiento imprevisible es todo suceso que normalmente es
imposible de imaginar o de ser representado por un hombre prudente y
diligente y aun, pudiendo ser teóricamente imaginable, no podrá ser
racionalmente esperado según el razonamiento común y corriente de
los seres humanos.
Es una agravación de la posición contractual de una de las partes,
caracterizada por el “mayor sacrificio” que para el representa la
prestación o también la menor utilidad” que para el mismo significa la
Excesiva onerosidad contraprestación.
de la prestación

El carácter extraordinario del remedio exige


evidentemente que, quien pretende el amparo del
derecho en circunstancias extremas, sea la parte
perjudicada con la excesiva onerosidad, por tanto, la
acción se intentará a petición de parte, pero jamás de Solicitud de la parte perjudicada
oficio. Ele Juez no podrá aplicarla de oficio
pretendiendo beneficiar a una de las partes, no aun
cuando esta la hubiera alegado incidentalmente dentro
del procedimiento.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCION

El instituto de la excesiva onerosidad, por ser remedio excepcional, exige de parte de quien la invoca,
sea un contratante de buena fe, que haya actuado observando la diligencia ordinaria requerida,
porque si procedió con dolo, culpa inexcusable o culpa leve provocando la excesiva onerosidad, no
tiene derecho para hacerla valer en su favor.

Se entiende, que toda declaración de renuncia de la


acción por excesiva onerosidad de la prestación, que
contenga los contratos, se tiene por no puesta y, por
Nulidad de la renuncia a
mandato expreso de la ley opera de pleno derecho, esto
la acción
es, que no precisa de una declaración judicial.

LA ACCION POR ESCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACION CADUCA A LOS TRES


MESES DE PRODUCIDOS LOS ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISIBLES.
LESIÓN
CONTRACTUAL

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