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Facultad de Derecho – UBA

Trabajo de investigación de Derecho Romano.

Cátedra: José Carlos Costa.


Profesores: Dr. Ricardo Ginés García. Paola Acosta.
Alumno: Rados Cristian Daniel.
D.N. I: 34615683
Tema: Sucesión testamentaria.
Segundo cuatrimestre 2022. Comisión: 0225
Introducción
La sucesión testamentaria es la vía por la cual las personas humanas disponen sus bienes
para que después de su muerte se respeten las porciones legitimas establecidas en el
documento.
Se entiende a la sucesión testamentaria como un acto jurídico unilateral que comprende la
disposición de ultima voluntad, voluntaria y licita que tiene como finalidad adquirir,
modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas
Lo que veremos a continuación es el proceso de inicio en Roma de esta institución y
cómo se modificó con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad.

Desarrollo
Nacimiento de la sucesión testamentaria en el Derecho Romano
A los juristas de la época romana les preocupo definir, precisar, estudiar y analizarlo al
instituto de la sucesión testamentaria ya que legislan o disponen sobre el futuro de la
familia, dándole importancia a la manifestación de la voluntad del testador, aunque haya
sido una creación pura de los romanos y considerado uno de los negocios jurídicos mas
importantes y fundamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos romanos.
En un comienzo, hubo dos posturas diferentes en la definición del testamento
(testamentum). Por un lado, se encuentra Ulpiano considerando al testamentum como “la
manifestación legítima y acreditada de nuestro pensamiento hecha con las solemnidades debidas
para que prevalezca después de nuestra muerte”. Por otra parte, se encuentra Modestino el cual lo
define como "la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga
después de su muerte”. La critica que se realiza a ambos es que no tratan a la institución de
heredero, siendo un elemento importante para que la configuración. Mas tarde, por medio de la
jurisprudencia romana se incorpora de a poco este elemento fundamental como requisito necesario
para su validez.
En principio se tenía en cuenta que los testamentos no fueron patrimoniales sino políticos, esto
significa que se transmitía poder en lugar de titularidad de dominio. Esto de a poco fue atenuándose
y aparecieron elementos patrimoniales.

Concepto de testamento
Costa, nos explica que la jurisprudencia romana da una aproximación a la definición
estableciendo como “la disposición de última voluntad de una persona por la cual nombra
esencialmente heredero, manifestada mediante un acto solemne, que puede ser revocable, sin
perjuicio de ordenar también respecto de otros aspectos de su patrimonio".

Esto significa que, el testamento en Roma tiene varias características fundamentales como
que es un acto mortis causa que contiene la decisión del otorgante o testador, respecto del
futuro de su patrimonio, se debe nombrar a uno o varios herederos, teniendo el debido
cuidado de tener en cuenta a la figura o institución de heredero ya que no se considerara
valido sin la mencionada institución; no es para siempre, es decir que puede ser revocado o
modificado todas las veces que considere oportuno o necesario el autor; debe contener otras
disposiciones referidas al patrimonio o las personas que se encontraran bajo la potestad del
testador por ej legados, designación de tutores, curadores, etc.
Rinaldi, agrega que si no instituía heredero no se considera testamento y el testamento no
debe haber sido hecho inmediatamente antes de la muerte del causante, sino que cuando la
persona ha hecho varios testamentos, el ultimo revoca a todos los anteriores y es el que se
tiene en cuenta.

Formas de testar en Roma


Costa, nos explica que es muy importante las formalidades o solemnidades en Roma y es la
relación que presenta la solemnidad con lo que hoy en día lo conocemos con la Teoría de la
publicidad del acto y su efecto de la oponibilidad a terceros. Esto quiere decir, que en
Roma es trascendente la oponibilidad y para que tenga fuerza de ley es necesario que sea
publico o notorio en cualquier momento. Para esto último, tiene que alcanzar un nivel de
conocimiento del pueblo romano que lo convierte en “dominio de todos” y cuando sucede
esto, el acto logra ser sostenido por los interesados y pueden oponerlo contra quienes
pretenda un derecho contrario. Por esta razón se comienza a registrar estos actos.

Apertura del testamento


Los testamentos escritos eran puestos en custodia en un templo o eran entregados a un
amigo de confianza del testador. Para abrir tenían su protocolo el cual consistía en abrirlo
entre el tercer y quinto día posteriores a la muerte del causante en presencia de los testigos
testamentarios con la mayoría de ellos, que debían reconocer sus firmas y sellos. El
testamento original se archivaba y se daban copias para su cumplimiento.

Distintas formas de hacer testamentos


Son las formas más antiguas, adaptadas a tiempos de paz o guerra. Los romanos utilizaban
diferentes formas para hacer testamentos.
1. Testamentum calatis comitiis o en comicios calados. El pater familias manifiesta su
última voluntad oralmente ante el pueblo que recepciona y se anoticia para que el
acto surta efecto oportuno ante los interesados. Los ciudadanos romanos podían
hacer testamento ante los comicios curiados, que eran convocados dos veces por
año, los días 24 de marzo y 24 de mayo y los presidian para este tipo de ceremonias
por el Pontífice máximo. Se mantenía la finalidad registral. Los comicios curiados
son reemplazados por los comicios centuriados y tribados que conservan esta
función y el pueblo se encuentra reemplazado por treinta lictores.
2. Testamentum in procinctu. El testamento se realiza ante el populus armado para ir al
combate y en las vísperas del mismo. En el caso de que no lo haya hecho en los comicios
calados o quería modificarlo tenía esta oportunidad de poder hacerlo frente a los ciudadanos
con las armas en mano. Es mas simple, menos formal y se hace ante la posibilidad que
genera el riesgo de muerte en combate.
3. testamento por venta familiar (Testamentum per aes et libram). Primer testamento a
transmitir la titularidad de bienes en lugar de la jefatura de familia. Surge por el
problema de encontrar una forma por la cual el dominio de los bienes pueda
transmitirse sin que estuviera presente el enajenante fallecido. Se crea la mancipatio
familiae que se celebra con el ritual de los actos por el cobre y la balanza, el objeto
es todo el patrimonio del pater de familia. Se lo transmitía a un amigo de confianza
llamado familiae emptor y se comprometía con un acto de buena fe a distribuir los
bienes conforme a las instrucciones del testador una vez que hubiera fallecido.
Gayo, nos explica que el acto se realiza en presencia de 5 testigos, el libripens y
después de escritas las tablas del testamento el testador mancipaba al familiae
emptor su patrimonio pronunciando unas palabras solemnes y hacia tintinear una
moneda de cobre en la balanza y le daba al testador la moneda.
4. Testamentum praetorium o pretoriano. En la república, según el ius civile es la
forma mas cotidiana de testar. Los pretores permitieron que se omita la mancipatio,
concediendo en su edicto la posesión hereditaria a los que presenten su nombre
escrito en las tablas del testamento sellado por siete testigos.
5. Testamento verbal ((testamentum nuncupativum). Surge del ius civile, Se trata de la
declaración verbal de la voluntad del testador formulada directamente ante siete testigos,
tiene menos garantías que las anteriores, pero tiene beneficios en sencillez y celeridad.
6. Testamentum per scripturam. Surge en el derecho postclásico, con las constituciones
imperiales de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III flexibilizan las formas de los
testamentos y estos tienen que ser presentados por escrito abierto o cerrado ante siete
testigos romanos puberes, sellando las tablas y firmarlas junto con el testador. Todo sucedía
en un solo acto y para el caso de que el testamento había sido escrito a mano no era
necesario los testigos.
7. Testamentum tripartitum. Surge con Justiniano tomando tres elementos de tres testamentos
distintos: del ius civile toma la unidad del acto (mancipatio); del ius honorarium los siete
testigos y los sellos y de las constituciones imperiales la firma de los testigos y del testador,
pero no acepta el testamento a puño y letra.
8. El testamento privado (testamentum privatum). Puede ser escrito u oral, estando presente
siete testigos masculinos que tienen que estar presentes en el acto, deben ser ciudadanos,
capaces e idóneos es decir no deben estar afectados por demencia, sordera, mudez, etc.
el testamento escrito puede ser allografo u ológrafo. El primero, el testador presenta a los
siete testigos un pliego no escrito de su puño y letra, detallando su contenido, luego firman
todos y si alguno de los testigos no sabe escribir, firmar un octavo testigo en su nombre. Por
último, se cierra, firman y sellan nuevamente su parte exterior. El segundo, el contiene la
declaración escrita de puño y letra por el testador, el cual necesita la firma de los testigos
siendo optativo la del otorgante.
9. El testamento público (testamentum publicum). Puede ser de dos clases: judicial o ante el
príncipe. El primero, es el otorgado en forma pública por el testador ante la autoridad
judicial o municipal, el cual prepara un acta al respecto. El segundo, redactado por escrito y
entregado al emperador para que lo custodie en sus archivos.
10. Testamento militar. Surge por Julio Cesar para sus soldados y que no tenía ninguna
formalidad.
11. Testamentos celebrados en tiempo de epidemias. Se los considera válidos, aunque no
hubieran estado presentes todos los testigos juntos.
12. Testamentos celebrados en zonas campestres o rurales. Se solicita cinco testigos y que solo
uno de ellos sepa firmar.
13. Testamentos de los no videntes. dictan el testamento a un octavo testigo o notario el cual
antes de que firme tenían que leer el mencionado documento.
14. Testamento del analfabeto. Tiene las mismas prerrogativas que el testamento de los no
videntes.
15. Testamento del sordomudo. Se exigía que sea escrito de su puño y letra.
16. Testamento que instituye herederos a los propios hijos del testador (testamentum
inter liberos). Se lleva a cabo por escrito, la otorgante tenía que escribir de puño y
letra los institutos de los herederos, la cuota correspondiente y la fecha del
testamento.
Capacidad para testar y ser heredero testamentario
Los romanos les daban mucha importancia a los testamentos. Para intervenir de cualquier
manera en un testamento sea como testador, heredero o testigo exigían que los participantes
tuvieran testamenti factio, esto quiere decir que todos los que participan necesitan la plena
capacidad jurídica el cual esto se ve en que sean libres, ciudadanos romanos y sui iuris y
debía mantenerla hasta el momento de su fallecimiento.
Para Rinaldi, considera que se encuentra el testamento factio activa, en el cual no podían realizar
testamentos los que tuvieran incapacidad de hecho como los impúberes, dementes y pródigos
declarados; las mujeres sometidas a tutela; los latinos veteres y los coloniarii; los filiifamilias
podían hacer testamentos sobre sus peculios castrenses y los esclavos solo de la mitad de sus
peculios. En los testamentos factio pasiva los filii y los esclavos pueden recibir por testamento, pero
pasa al patrimonio de su pater y las mujeres no podían recibir por testamento otra cosa que legados
que no fueran mayores a los de los otros herederos.
Hubo mucho tiempo en el derecho romano casos puntuales de prohibición y habilitación basados en
la natalidad, pero más tarde fueron dejadas de lado. Con las leyes de Augusto, para promover la
natalidad dicto la ley LEX LULIA ET PAPPIA que establecía que los solteros que no contrajeran
matrimonio no podían recibir por herencia y que los casados que no tenían hijos solo recibían la
mitad de cualquier herencia y el resto se repartía entre los demás herederos. Posteriormente, con
Caracalla, dispuso que pasaran la fortuna personal del Emperador.
Institución y sustitución de herederos, la causa curiana.
En los primeros tiempos, una forma que tenia el jefe de familia de disponer sobre la jefatura era la
designación del nuevo jefe que era parte esencial, a punto tal que si no se instituía un heredero no
había testamento y en el caso de que hubiera heredero y este no aceptaba devenían ineficiencias.
La institución de los herederos, implica que el heredero ocupa el lugar del testador respecto de la
masa de poderes que tenia sobre la familia y luego cuando se hizo patrimonial se agrego los bienes
en conjunto como un bloque. Además, se exigía que el testamento se redacte en lengua latina y en
forma imperativa para que no haya dudas de quien era el destinatario de la voluntad del causante.
Con justiniano, se autorizó la designación de varios herederos en lugar de uno, pero se tenía una
porción y se prohibía la designación de una cosa en particular a uno solo.
En el caso de que la herencia se rechazaba porque no se hacía cargo o rechazara o muriera, el
testador estaba autorizado a prever esa circunstancia indicando quien debía ocupar el lugar del
heredero. Esta sustitución podía ser de tres formas. La primera, es la sustitución vulgar, se designa
un heredero sustituto para el caso de que el primero haya muerto antes que el testador o haya
rechazado la herencia. El segundo es la sustitución pupilar, sucede cuando el testador instituye
heredero a un filius impúber y para evitar de que abra la herencia ab intestato se designa al que seria
el heredero de su heredero haciendo así el testamento de su hijo también. Por último, la sustitución
cuasi pupilar, incorporado por Justiniano para los casos de que si el pater instituyera heredero a un
demente designándole un sustituto en el caso de que muriera son recobrar la razón, para no morir
intestado. En el caso de recobrar la razón, queda invalidada la sustitución.
Años más tarde, sucedió un hecho relevante que se denomina la causa curiana. Este hecho fue un
juicio donde se debatió un caso de sustitución de heredero. En un testamento, Coponio, el causante
había dispuesto que el heredero fuera el hijo que nacería de su esposa, que creía que estaba
embarazada. Resulto que murió el testador son saber que, en realidad, su esposa no había estado
embarazada. Surgió la duda sobre a quien le correspondía la herencia, si al sustituto en sustitución
pupilar o a los herederos según el sistema de la sucesión ab-intestato. Finalmente, se resolvió que le
correspondía al sustituto, llamado Manio Curio, porque era mas importante la voluntad verdadera
del testador que la voluntad expresada.

Invalidez de los testamentos


Para la jurisprudencia romana se considera que el testamento puede ser invalido en dos supuestos:
desde el mismo inicio del acto o a posteriori. En el primer caso, el testamento es nulo, y en el
segundo, anulable. Esto significa, para que un testamento sea nulo debe tener defectos que afectan
la naturaleza del documento que lo dejan sin efecto, como por ej la inobservancia de las
formalidades expresamente exigidas por la ley, la omisión de instituir heredero, la falta de
capacidad de testar en el causante o para ser nominado heredero por parte del beneficiario. Para que
un testamento sea anulado por una causa posterior que lo tiene por roto, írrito o desierto. El primero,
sucede cuando el testador otorga un nuevo testamento que revoca al anterior, o cuando nace un hijo
póstumo no contemplado en el testamento original. El segundo, cuando el testador cae en esclavitud
o es afectado por el postliminio con posterioridad al otorgamiento del acto y por último cuando no
existe heredero, ya sea porque se niega a aceptar la herencia, o fallece antes que el testador, o no se
cumple la condición bajo la cual se lo nómina.

Revocación
El testador puede quitarle validez al testamento quitándole toda validez y eficacia. Esto puede
realizarse por medio de un nuevo testamento el cual el ultimo revoca al anterior; rompiendo
materialmente o rompiendo la cinta con los sellos o por medio de un juramento hecho ante cinco
testigos.

Las distintas clases de legados


Surgen en el derecho clásico y se los puede clasificar en:
1. Legado de derecho real o por vindicación (legatum per vindicationem). El testador utiliza
la fórmula "doy y lego", donde se transfiere al legatario la propiedad de la cosa legada. El
efecto se produce a partir del momento de que se acepta la herencia por parte del
beneficiario y sólo recaer sobre cosas que tuvo bajo su dominio el testador.
2. Legado de obligación o por damnación (legatum per damnationem). Se produce cuando el
testador impone al heredero alguna obligación de cumplir con una prestación. El
beneficiario únicamente tiene el derecho de exigir al heredero su cumplimiento de la cosa
legada encontrándose bajo dominio del testador o puede ser futura. También puede ser
sobre una cosa ajena.
3. Legado otorgado a modo de permiso o tolerancia (legatum per sinendi modo). El testador
dispone que el heredero permita y tolere que el legatario se apodere y guarde la cosa legada
la cual se encuentra bajo el dominio del testador o del heredero, no pudiendo constituirse
sobre una cosa ajena.
4. Legado de preferencia o por precepción (legatum per praeceptionem). En este caso, sólo se
otorga cuando existan coherederos y no se aplica en la contingencia de heredero único. El
beneficiario recibe de inmediato la propiedad de la cosa legada.

La llegada de la sucesión testamentaria al Código Civil de Vélez


Sarsfield
la sucesión testamentaria llega al código redactado por el Dalmacio Vélez Sarsfield con el
nombre de la sucesión testamentaria, ubicado en LIBRO IV – DE LOS DERECHOS
REALES Y PERSONALES, Sección I – Titulo XI del Código Civil de Nación Argentina.
Para empezar, el art. 3606 establece que “Toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de
manifestarla, tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento, con arreglo a las
disposiciones de este Código, sea bajo el título de institución de herederos, o bajo el título de
legados, o bajo cualquiera otra denominación propia para expresar su voluntad”.
De la mencionada definición se puede entender que el nombre de los testamentos son todos los
actos de última voluntad, revestidos de las formalidades necesarias para su validez.
El testamento es un acto escrito ni términos precisos para manifestar su voluntad por ej un testador
que dijese: “quiero que Fulano recoja mi sucesión, doy todos mis bienes a Fulano”, ha hecho un
testamento regular, aunque los términos que empleo sean irregulares o incorrectos mientras el acto
indico lo que el testador quería que se haga luego de su fallecimiento, sería un testamento valido.
Según la nota del art. 3608 del código civil de la Republica Argentina establece que se tiene por no
escrita toda condición o carga, legal o físicamente imposible y que la disposición testamentaria
produzca efecto, como si la condición o carga no existiera. Se agrega que, en los contratos onerosos
toda condición, toda clausula imposible de cumplimiento, contraria a las buenas costumbres o
prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación. También, Marcade y Zachariae establecen
que se deja a la apreciación de los jueces resolver si una condición impuesta es un testamento a mas
de las ya declaradas nulas, es o no física o legalmente imposible, contraria a las leyes o a las buenas
costumbres.
Podemos incluir que, al momento de hacer el testamento se tiene en cuenta la ley del actual
domicilio del testador, es la que decide de su capacidad o incapacidad para testar, teniendo en
cuenta la falta de capacidad al tiempo de su muerte. Con respecto al contenido, su validez o
invalidez se tiene en cuenta la ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo de su muerte.
En muchos códigos, se ha querido unificar criterios para la capacidad de testar con la de contraer
matrimonio sin importar de que permitir el matrimonio a una edad determinada es absolutamente
inaplicable a la facultad de testar y no se tiene en cuenta que para la sucesión intestada la ley
presume de que debe haber el mayor afecto de la persona que muere sin testamento. Se tiene en
cuenta que la edad para testar es a los dieciocho años.

Se puede señalar que la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se
pruebe lo contrario. La persona que solicita la nulidad del testamento tiene que probar que
el testador no se encuentra en su completa razón al tiempo de hacer la manifestación de su
última voluntad, pero en el caso de que el testador haya estado en demencia, se sostiene la
validez del acto y se debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido.
Además, se tiene que tener en cuenta de que no pueden testar los sordomudos que no sepan
leer ni escribir; no puede ser hecho por dos o más personas a favor de un tercero y no puede
delegar el derecho a testar ni dar poder a otro ni dejar disposiciones arbitrarias a un tercero.

Formas del testamento


Es fundamental, que toda persona capaz de disponer por testamento puede testar a su elección, en
una u otra de las formas ordinarias de los testamentos, la forma de uno de los testamentos no se
puede extenderse sobre otro. Además, la utilización de formas inútiles y sobreabundantes no hacen
inválidos el documento como por ej si se lleva mas testigos a los que se necesita por ley, no vicia el
documento ya que si alguno de los testigos presentados es incapaz se mantiene los requisitos que
establece la ley. No se puede confirmar disposiciones contenidas en un testamento nulo por sus
formas. El testamento realizo en cualquier momento de la vida del testador se considera valido con
el tiempo salvo que haya realizado alguna revocación. Es valido el testamento hecho en el
extranjero por un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado.
Las distintas formas de hacer testamentos
1. Testamento ológrafo. Para ser válido debe ser escrito, fechado puede ser según el
calendario o por enunciaciones equivalentes y firmado por la mano misma del testador. La
falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su contenido. En el caso de que haya
algo escrito por otra persona que no sea el testador se considera nulo, puede ser escrito en
cualquier idioma, debe ser escrito con caracteres alfabéticos; si el testador no indica el lugar
donde ha hecho el testamento o se equivoque en la indicación del lugar no influye en la
validez del mismo. Toda indicación escrita después de la fecha debe ser fechadas y
firmadas para que tenga el valor como disposición testamentaria. El testador puede escribir
en cualquier época el testamento con la interrupción de épocas, pero debe fechar y firmar
cada vez que termine de detallar el mismo documento; puede autorizar el testamento con
testigos, poner su sello o depositarlo ante escribano o cualquier medida de seguridad.
2. Testamento por acto público. Lo más importante es que no puede realizarlo por este medio
las personas sordas, mudas y el sordomudo. El único que puede realizar es la persona ciega
y para eso el escribano y no puede concurrir ningún pariente en línea recta en cualquier
grado, en la línea colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive. El
testador debe concurrir con tres testigos, puede dictar o dárselo ya escrito, o sólo darle por
escrito lo que tiene que contener para que las redacte. El escribano tiene determinadas
obligaciones como designar el lugar en que se otorga, la fecha, el nombre de los testigos, su
residencia y edad, si ha hecho el testamento, o si sólo ha recibido por escrito sus
disposiciones. Además, debe ser leído al testador en presencia de testigos, que deben verlo;
y firmado por el testador, los testigos y el escribano, uno de los testigos debe saber firmar
por los otros dos. En el caso de que el testador fallezca antes de firmar el testamento no
tiene valor el documento y si no sabe firmar lo puede hacer otra persona o uno de los tres
testigos. Por último, puede pasar que el testador pueda testar en un idioma extranjero se
necesita dos intérpretes que lo van a traducir en castellano y el testamento debe en tal caso
escribirse en los dos idiomas. Los testigos deben conocer los dos idiomas.
3. Testamento cerrado. No puede otorgar este tipo de testamento el que no sabe leer, la
persona debe saber firmar, se entrega el pliego al escribano público con de cinco testigos
estableciendo de que lo contenido es el testamento, el escribano da fe de la presentación,
entrega por medio de un acta en la cubierta del documento donde firman todos el cual no
puede ser menos de tres firmas de testigos y si el testador no puede firmar lo hará un
testigo. No debe haber interrupción de los actos cuando se entregue y suscriba el
testamento. Lo mas importante es que si no cumple con algunas de las solemnidades valdrá
como testamento ológrafo cuando este firmado y escrito por el testador.

La institución y sustitución de herederos


La mencionada institución puede ser hecha sólo por testamento donde el testador puede instituir o
dejar de instituir heredero. En el caso de que, no instituye heredero se debe cumplir las
disposiciones y el resto de los bienes se sucederá como se ordena en las sucesiones intestadas, debe
nombrar al heredero. Lo mas importante es que los herederos institudos gozan de los mismos
derechos que los herederos legítimos y de entablar todas las acciones que puede ejercer un heredero
legitimo. Además, El heredero instituido en cosa cierta y determinada, es tenido sólo por legatario.
No constituye institución de heredero la disposición por la cual el testador hubiese legado la
universalidad de sus bienes con asignación de partes, los herederos que no tenga designación de
partes, heredan por partes iguales.
La única sustitución de herederos permitida sucede cuando el testador subroga a alguno de los
herederos para no querer o no pueda aceptar la herencia. La sustitución simple y sin expresión de
casos comprende los dos: el caso en que el heredero instituido no quiera aceptar la herencia, y el
caso en que no pudiera hacerlo.
Lo más importantes es que, el sustituto del sustituto se entiende también serlo del heredero
nombrado en primer lugar. Como por ej si el testador dijese: nombro a Pedro por sustituto de Pablo
y a Juan por sustituto de Pedro, la parte de Pablo en el caso de no ser heredero, ira, no solo a Pedro,
si lo es, sino a su sustituto Juan, caso de no serlo Pedro porque Juan se entiende sustituto, no solo a
Pedro, primer sustituto de Pablo, sino también a este. Esto significa que, no devolverá la herencia a
los herederos ab instestato, mientras Pedro sustituido en primer ligar a su sustituto Juan, quiera y
pueda ser heredero. El sustituto tiene las mismas cargas y condiciones impuestas al instituto.

La sucesión testamentaria en el Código Civil y Comercial de


Nación
En el 2015 con la ley 26994 se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación que
introduce varios cambios con respecto a la sucesión testamentaria y que ahora se denomina
testamento.
Según el art. 2462 establece la definición “Las personas humanas pueden disponer
libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas
establecidas en el Título X de este Libro, mediante testamento otorgado con las
solemnidades legales; ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales”.
Esto quiere decir que el testamento únicamente lo pueden realizar personas humanas,
excluyendo a las personas jurídicas, teniendo en cuenta las solemnidades que establece la
ley y que pueden disponer libremente de los bienes que tengan bajo su dominio para que
después de su fallecimiento se respeten las porciones legitimas. Se agrega, que no se
encontraba en el código de Vélez, las disposiciones extrapatrimoniales. Tiene mucha
importancia, la autonomía de la voluntad y se deja plasmado en las manifestaciones
vertidas por el testador que tiene carácter patrimonial y extrapatrimonial. Lo fundamental
es que se considera al testamento como un acto jurídico unilateral que comprende una
disposición de última voluntad, voluntaria y lícita, que tiene por finalidad adquirir,
modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Las personas para testar tienen que
ser personas mayores de edad al momento del acto; la ley que rige el contenido, la validez y
la nulidad se produce con la apertura de la sucesión.
Se produce la nulidad del testamento en los siguientes casos:
1. Se viola una prohibición legal, como por ej, se instituye heredero a una persona de
las inhabilitada para suceder;
2. Por defectos de forma, cuando no observa la forma prescripta por la ley;
3. Se otorga por persona privada de la razón en el momento de testar, , nos remitimos
a la ley de salud Mental establece como postulado la presunción de capacidad de
todas las personas, es decir, presume que toda persona está en su sano juicio
mientras
no se pruebe lo contrario;
4. Se otorga por persona judicialmente declarada incapaz. Esto significa, la persona
se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y
expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado;
5. El testador es una persona que padece limitaciones para comunicarse en forma oral
y no saber leer ni escribir;
6. Haber sido otorgado con error, dolo o violencia;
7. Cuando se favorecer a persona incierta. Se encuentran todos los presupuestos
comprendidos del error esencial.

Según el art. 2468 establece que “las condiciones y cargos constituidos por hechos
imposibles, prohibidos por la ley, o contrarios a la moral, son nulos pero no afectan la
validez de las
disposiciones sujetas a ellos”. Los testamentos se dividen en simples y puros y los que se
establecen por bajo las modalidades de condición y cargo y el art. Se refiere a que la
condición o el cargo se torna ineficaz cuando se trate de un hecho imposible.
Formas del testamento
Las formas requeridas para una clase de testamento no pueden extenderse a otra forma de
testar. Esto se debe al principio de autosuficiencia y especificidad de cada forma
testamentaria y lo que garantiza es la autonomía ya que las formas no pueden mezclarse,
confundirse, o completarse las unas por las otras; y la observancia de las solemnidades
impuestas para cada forma de testar deben resultar del mismo testamento, sin que se puedan
suplir por otros medios de prueba. Como resultado, que el testador antes de manifestar su
voluntad por medio del testamento tendrá que elegir el tipo de instrumento a seguir y no
podrá cambiar en ningún momento por otro tipo y la forma que elija goza de la misma
eficacia jurídica que las demás y los testamentos requieren la firma en la forma que lo
realiza cotidianamente en los instrumentos públicos y privados, los errores de ortografía o
la falta de letras no vician la firma.

Tipos de testamentos
1. Testamento ológrafo. No puede ser efectuado por otra persona o por un apoderado
del testador y del contexto del acto debe resultar la voluntad inequívoca de testar. Es
importante aclarar que, la jurisprudencia expreso que lo más importante es la toda
expresión firme de la voluntad del causante de que ella se cumpla luego de su
fallecimiento. Tiene que ser escrito por el testador con los caracteres propios del
idioma en que es otorgado; la fecha debe ser cierta, con indicaciones del día, mes
y año en que se realiza; firma debe provenir de la mano misma del testador; los
agregados escritos por mano extraña a la del testador invalidan el testamento solo si
han sido hechos por orden o con consentimiento del testador y la falta de las
formalidades relativas a la escritura, fecha y firma del testamento ológrafo
determina la invalidez del acto, con las salvedades ya examinadas
2. Testamento por acto público. consta en escritura pública. Por lo tanto, las
disposiciones en él contenidas gozan de plena fe no solo respecto de quienes
intervinieron en su redacción, sino también respecto de terceros. Los requisitos son;
únicamente se otorga mediante escritura pública, ante el escribano autorizante; el
contenido, el escribano puede recibir las declaraciones del compareciente de manera
personal, y habiéndoselas dictado verbalmente deberá proceder a escribirlas de la
manera ordinaria; debe ser otorgada en presencia de dos testigos hábiles, cuyo
nombre y domicilio se deben consignar en la escritura; debe firmar el testador como
los testigos y concluida la redacción del testamento el escribano debe proceder a su
lectura.

La sucesión testamentaria en el código de Peru


se encuentra en el art. 686 del código y establece “Por el testamento una persona puede
disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia
sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Son válidas
las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se
limite a ellas.”
Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del notario ante el cual se otorga el
testamento, de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, así como en favor de los testigos testamentarios
Se considera incapaces de otorgar testamento a los menores de edad, salvo el caso previsto
en el artículo 46; los comprendidos en los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2, 3, 6 y
7 y a los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transitoria,
de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto.
Formalidades del testamento
Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el
nombre del testador y su firma.
Tipos de testamentos
1. Testamento de analfabetos. Los analfabetos pueden testar solamente en escritura
pública, con las formalidades adicionales indicadas en el
artículo 697.
2. Testamento de ciegos. Los ciegos pueden testar sólo por escritura pública, con las
formalidades adicionales a que se refiere el artículo
697.
3. Formalidad de testamento de mudos, sordomudos y otros. Los mudos, los
sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por cualquier otra
causa, pueden otorgar sólo testamento cerrado u ológrafo.
4. Testamento en Escritura Pública. Los requisitos son: estén reunidos en un solo
acto; el testador exprese por sí mismo su voluntad; el notario escriba el testamento
de su puño y letra; cada una de las páginas del testamento sea firmada por el
testador, los testigos y el notario; sea leído clara y distintamente por el notario, el
testador o el testigo testamentario que éste elija; durante la lectura, al fin de cada
cláusula, se verifique, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la
expresión de su voluntad; el notario deje constancia de las indicaciones que, luego
de la lectura, pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera
incurrido; el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo
acto.
5. Testamento Cerrado. Los requisitos que debe contener son: el documento en que
ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el testador; el
testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado, ante dos
testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento; el notario extienda en
la cubierta del testamento un acta en que conste su otorgamiento por el testador y
su recepción por el notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el notario; el
cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se efectúe estando
reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, quien dará al testador
copia certificada del acta.
Es fundamental que la revocación del testamento cerrado quedará en poder del notario. El
testador puede pedirle, en cualquier tiempo, la restitución de este testamento, lo que hará el
notario ante dos testigos, extendiendo en su registro un acta en que conste la entrega, la que
firmarán el testador, los testigos y el notario.
En el testamento en Escritura Pública se suspende la facción de testamento por cualquier
causa, se hará constar esta circunstancia, firmando el testador, si puede hacerlo, los testigos
y el notario. Para continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador, el
mismo notario y los testigos, si pueden ser habidos, u otros en caso distinto

Conclusión
Con el presente trabajo, hemos visto que la manera de redactar la sucesión testamentaria
fue cambiando desde sus principios con el Derecho Romano hasta nuestros días.
Con respecto a la época romana, en sus comienzos fueron de a poco estudiando el instituto
y había dos posturas diferentes que tenían criterios totalmente diferentes. Por un lado, se
encontraba la doctrina clásica que consideraba oponible el testamento cuando se cumplen
determinadas formas solemnes y la doctrina mas moderna que le da importancia a la
manifestación de ultima voluntad de la persona con el patrimonio bajo su dominio.
Además, ante las diferentes necesidades que tenían en las épocas fue mutando para que el
derecho acompañe a la situación de ese lugar.
Hoy en día, con el Código Civil y Comercial de la Nación, acompaña a la situación actual
del país, haciendo que sea más fácil poder realizar un testamento que en otras épocas.
Con respecto del código Peruano, se puede ver que es mucho mas conciso, no tiene lagunas
ni ambigüedades, dejando en claro los tipos de testamentos y quienes pueden hacerlo.

Bibliografía
http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_VI.pdf

Tomo VI, titulo XI, Cap. 1 y 2

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Peru.pdf

Sección segunda, Título I, Fecha 02/11/2022, a las19:30 HS.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm

LIBRO IV - DE LOS DERECHO REALES Y PERSONALES, Titulo XI, XII, XIV, XIX,
art. 3606- 3689; art. 3710-3732; art. 3824-3843 fecha 31/10/202220:30 hs
Manual de Derecho Romano Público y Privado. Tercera edición actualizada,
Abeledoperrot, José Carlos Costa, Capitulo XV, pág. 185-194
Manual de Derecho Romano Público y Privado Prof. Norberto Rinaldi Editorial Edictum,
pág. 231-239.

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