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Desarrollo
Nacimiento de la sucesión testamentaria en el Derecho Romano
A los juristas de la época romana les preocupo definir, precisar, estudiar y analizarlo al
instituto de la sucesión testamentaria ya que legislan o disponen sobre el futuro de la
familia, dándole importancia a la manifestación de la voluntad del testador, aunque haya
sido una creación pura de los romanos y considerado uno de los negocios jurídicos mas
importantes y fundamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos romanos.
En un comienzo, hubo dos posturas diferentes en la definición del testamento
(testamentum). Por un lado, se encuentra Ulpiano considerando al testamentum como “la
manifestación legítima y acreditada de nuestro pensamiento hecha con las solemnidades debidas
para que prevalezca después de nuestra muerte”. Por otra parte, se encuentra Modestino el cual lo
define como "la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga
después de su muerte”. La critica que se realiza a ambos es que no tratan a la institución de
heredero, siendo un elemento importante para que la configuración. Mas tarde, por medio de la
jurisprudencia romana se incorpora de a poco este elemento fundamental como requisito necesario
para su validez.
En principio se tenía en cuenta que los testamentos no fueron patrimoniales sino políticos, esto
significa que se transmitía poder en lugar de titularidad de dominio. Esto de a poco fue atenuándose
y aparecieron elementos patrimoniales.
Concepto de testamento
Costa, nos explica que la jurisprudencia romana da una aproximación a la definición
estableciendo como “la disposición de última voluntad de una persona por la cual nombra
esencialmente heredero, manifestada mediante un acto solemne, que puede ser revocable, sin
perjuicio de ordenar también respecto de otros aspectos de su patrimonio".
Esto significa que, el testamento en Roma tiene varias características fundamentales como
que es un acto mortis causa que contiene la decisión del otorgante o testador, respecto del
futuro de su patrimonio, se debe nombrar a uno o varios herederos, teniendo el debido
cuidado de tener en cuenta a la figura o institución de heredero ya que no se considerara
valido sin la mencionada institución; no es para siempre, es decir que puede ser revocado o
modificado todas las veces que considere oportuno o necesario el autor; debe contener otras
disposiciones referidas al patrimonio o las personas que se encontraran bajo la potestad del
testador por ej legados, designación de tutores, curadores, etc.
Rinaldi, agrega que si no instituía heredero no se considera testamento y el testamento no
debe haber sido hecho inmediatamente antes de la muerte del causante, sino que cuando la
persona ha hecho varios testamentos, el ultimo revoca a todos los anteriores y es el que se
tiene en cuenta.
Revocación
El testador puede quitarle validez al testamento quitándole toda validez y eficacia. Esto puede
realizarse por medio de un nuevo testamento el cual el ultimo revoca al anterior; rompiendo
materialmente o rompiendo la cinta con los sellos o por medio de un juramento hecho ante cinco
testigos.
Se puede señalar que la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se
pruebe lo contrario. La persona que solicita la nulidad del testamento tiene que probar que
el testador no se encuentra en su completa razón al tiempo de hacer la manifestación de su
última voluntad, pero en el caso de que el testador haya estado en demencia, se sostiene la
validez del acto y se debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido.
Además, se tiene que tener en cuenta de que no pueden testar los sordomudos que no sepan
leer ni escribir; no puede ser hecho por dos o más personas a favor de un tercero y no puede
delegar el derecho a testar ni dar poder a otro ni dejar disposiciones arbitrarias a un tercero.
Según el art. 2468 establece que “las condiciones y cargos constituidos por hechos
imposibles, prohibidos por la ley, o contrarios a la moral, son nulos pero no afectan la
validez de las
disposiciones sujetas a ellos”. Los testamentos se dividen en simples y puros y los que se
establecen por bajo las modalidades de condición y cargo y el art. Se refiere a que la
condición o el cargo se torna ineficaz cuando se trate de un hecho imposible.
Formas del testamento
Las formas requeridas para una clase de testamento no pueden extenderse a otra forma de
testar. Esto se debe al principio de autosuficiencia y especificidad de cada forma
testamentaria y lo que garantiza es la autonomía ya que las formas no pueden mezclarse,
confundirse, o completarse las unas por las otras; y la observancia de las solemnidades
impuestas para cada forma de testar deben resultar del mismo testamento, sin que se puedan
suplir por otros medios de prueba. Como resultado, que el testador antes de manifestar su
voluntad por medio del testamento tendrá que elegir el tipo de instrumento a seguir y no
podrá cambiar en ningún momento por otro tipo y la forma que elija goza de la misma
eficacia jurídica que las demás y los testamentos requieren la firma en la forma que lo
realiza cotidianamente en los instrumentos públicos y privados, los errores de ortografía o
la falta de letras no vician la firma.
Tipos de testamentos
1. Testamento ológrafo. No puede ser efectuado por otra persona o por un apoderado
del testador y del contexto del acto debe resultar la voluntad inequívoca de testar. Es
importante aclarar que, la jurisprudencia expreso que lo más importante es la toda
expresión firme de la voluntad del causante de que ella se cumpla luego de su
fallecimiento. Tiene que ser escrito por el testador con los caracteres propios del
idioma en que es otorgado; la fecha debe ser cierta, con indicaciones del día, mes
y año en que se realiza; firma debe provenir de la mano misma del testador; los
agregados escritos por mano extraña a la del testador invalidan el testamento solo si
han sido hechos por orden o con consentimiento del testador y la falta de las
formalidades relativas a la escritura, fecha y firma del testamento ológrafo
determina la invalidez del acto, con las salvedades ya examinadas
2. Testamento por acto público. consta en escritura pública. Por lo tanto, las
disposiciones en él contenidas gozan de plena fe no solo respecto de quienes
intervinieron en su redacción, sino también respecto de terceros. Los requisitos son;
únicamente se otorga mediante escritura pública, ante el escribano autorizante; el
contenido, el escribano puede recibir las declaraciones del compareciente de manera
personal, y habiéndoselas dictado verbalmente deberá proceder a escribirlas de la
manera ordinaria; debe ser otorgada en presencia de dos testigos hábiles, cuyo
nombre y domicilio se deben consignar en la escritura; debe firmar el testador como
los testigos y concluida la redacción del testamento el escribano debe proceder a su
lectura.
Conclusión
Con el presente trabajo, hemos visto que la manera de redactar la sucesión testamentaria
fue cambiando desde sus principios con el Derecho Romano hasta nuestros días.
Con respecto a la época romana, en sus comienzos fueron de a poco estudiando el instituto
y había dos posturas diferentes que tenían criterios totalmente diferentes. Por un lado, se
encontraba la doctrina clásica que consideraba oponible el testamento cuando se cumplen
determinadas formas solemnes y la doctrina mas moderna que le da importancia a la
manifestación de ultima voluntad de la persona con el patrimonio bajo su dominio.
Además, ante las diferentes necesidades que tenían en las épocas fue mutando para que el
derecho acompañe a la situación de ese lugar.
Hoy en día, con el Código Civil y Comercial de la Nación, acompaña a la situación actual
del país, haciendo que sea más fácil poder realizar un testamento que en otras épocas.
Con respecto del código Peruano, se puede ver que es mucho mas conciso, no tiene lagunas
ni ambigüedades, dejando en claro los tipos de testamentos y quienes pueden hacerlo.
Bibliografía
http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_VI.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Peru.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
LIBRO IV - DE LOS DERECHO REALES Y PERSONALES, Titulo XI, XII, XIV, XIX,
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Manual de Derecho Romano Público y Privado. Tercera edición actualizada,
Abeledoperrot, José Carlos Costa, Capitulo XV, pág. 185-194
Manual de Derecho Romano Público y Privado Prof. Norberto Rinaldi Editorial Edictum,
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