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DERECHO ROMANO

(De acuerdo a DI PIETRO – LA PIEZA ELLI)

APUNTE

BOLILLA

X A BOLILLA

FRANJ JA

MORADA

DERECHO.......

FRANJA

MORADA

DERECHO.......

FOTOCOPIADORA CE.D.

CAMPETA 504

S/F

FOLIO: 16 DIF

PUNTO 1-

-1-

ORIGINAL

DERECHO ROMANO

(de acuerdo a DI PIETRO-LA PIEZA ELLI)

BOLILLA

BOLILLA I: SUS DIVISIONES

CONCEPTO DE DERECHO ROMANO.

Es el complejo de ideas, experiencias y ordenamientos jurídicos que se sucedieron a lo largo de la


historia de ROMA, abarcando desde los orígenes de la ciudad estado hasta la disgregación de la parte
occidental del imperio o, mejor, hasta la muerte de JUSTINIANO (565 d.C.).
}

El Derecho Romano tuvo, dos vidas: la primera, ubicada en la época histórica romana, como un proceso
concreto y natural de vivencias, valoraciones y normas; la segunda, como un complejo de normas que,
de una manera u otra, tuvo vigencia

vigencia en el occidente europeo hasta los umbrales del siglo XX, no por imposición de, un poder estatal
sino por la generalizada conciencia de su valor técnico y de la justicia o equidad de sus soluciones

Es decir qué; se impuso no "ratione

"ratione imperii" (en razón del poder), sino "imperio rationis" (por el poder de la razón).

IUS

Los romanos - no definieron abstractamente al IUS ordenamiento juridico. La definición de CELSO "ius
est ars boni et aequi" (el derecho es la ciencia de lo conveniente y de lo justo) se refiere, a la actividad o
disciplina de los juristas, que debe así conciliar, de una manera realista, lo que resulta justo y adecuado a
las necesidades sociales del momento. Así, el pretor no concedía o negaba derechos sino acciones; su
edicto era un repertorio de acciones para las distintas, situaciones que se podían presentar.

FAS

Ius debía

DERECHO

las

coexistir originariamente, en concepciones del romano primitivo, con fas. Con el correr del tiempo y la
laicización del derecho, fas persistió significando el ámbito de lo permitido por la manifestación de la
divinidad, ė diferencia de ius, que adquirió el valor de ordenamiento jurídico humano.

JUSTICIA (iustitia)

Según ULPIANO, "justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo". xc los socorios
era una virtud.

JURISPRUDENCIA (iurisprudentia).

la

definía

como:
el

De iuris" (de derecho) y "prudentia" (sabiduría, experiencia previsora). ULPIANO anoticiamiento de las
cosas divinas y humanas y la sabiduría discernidora de lo justo y de lo injusto", nos recalca el carácter
realista y plástico que tenía la jurisprudencia romana.

PRECEPTOS FUNDAMENTALES DE ULPIANO

Los preceptos fundamentales de ULPIANO son tres:

a) Honestae vivere (vivir honestamente).

Disposiciones como

impedimentos

matrimoniales,

-2-

permanentes referencias a la buena fe, el juramento, la veracidad de los dichos del testigo; la incidencia
de virtudes pomo austeridad, la severidad de costumbres, cuya violación producía efectos biertamente
juridicos (cura mores censoria) evidencia la incidencia del "vivir honestamente" como principio
fundamental del derecho.

b) Alterum non laedere (no dañar a otro).

Quien se abstiene de la conducta prohibida

leyes, obedece al precepto de no hacer daño a nadie.

por las

La alteración del justo equilibrio que lesiona 108 efectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una
lesión en los derechos, que obliga al restablecimiento del orden agredido, esto evidencia la característica
que es propia del derecho de evitar las conductas que afecten la integridad de los valores humanos y
consecuentemente procuren la paz y la justicia en el Estado.

c) Suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo)

Quien hace lo que las leyes mandan, cumple con el dar a cada uno lo suyo.

Este precepto contiene la idea de

de justicia comin a Ulpiano, a Aristóteles, a Platón, y a Santo Tomás. Según Villey, en el mundo antiguo y
en el medieval el concepto de derecho y de justicia contiene là idea de que existe un orden de Justicia
natural encaminado. atribuir cada uno lo suyo, lo que le corresponde, la que ha de mantenerse en el
justo limite que evite: lo excesivo.
a

PUNTO 2-

CLASIFICACIONES

FRANJA

DERECHO PUBLICO (lus publicum)

Tuvo dos acepciones: una hacia referencia a la fuente

de las normas y la otra a su ámbito de regulación.

Teniendo en cuenta ada fuente, ius publicum es el

derecho dreado por el estado lex publica, senadoconsulto, constitución imperial, etc.-

Por el objeto, ius publicum, según Ulpiano, es el que atafie al modo de ser (status)

(status) de la organización del pueblo.

romano

DERECHO PRIVADO (ius privatum)

Ulpiano lo define como el referente al interés de los particulares y como tripartito:

como tripartito: consta del ius civile, del due gentium y del ius naturale.

DERECHO NATURAL (ius naturale)

La doctrina dio diferentes definiciones, para Paulo es "lo que siempre es justo y conveniente". Para
Ulpiano, "lo que la naturaleza ha inculcado a todos los seres animados": En las "Instituciones" de
Justiniano encontramos una definición con una fuerte influencia del cristianismo: "El derecho natural,
que en todos los pueblos se observa por igual,

igual, establecido por una cierta providencia divina, permanece fijo e inalterable".

DERECHO CIVIL (ius civile)

Abarca en principio la totalidad del ordenamiento romano exclusivamente de y para los ciudadanos
romanos, dado el Principio de personalidad de las leyes.

·4-

LEY (lex)
.

Por ley: entendemos, en general, toda preceptiva expresada conceptualmente y emanada de los órganos
a los que la estructura jurídica de la comunidad tiene asignada esa

esa función normativa: parlamento, consejo, magistrado, comicio, etc.

Las dos últimas fuentes son autoritarias en tanto la normal resulta de la actividad de órganos estatales
con especifica competencia derivada del ordenamiento o del poder político. Las dos primeras, en
cambio,

ren cambio, son fuentes no autoritarias por que la normal deviene de un juego de hechos conductas -
costumbre- o actividades intelectuales (doctrina-) de individuos que obran en forma particular,

decir, sin investir ningún cargo o misión

es

derivado de la autoridad o poder politico.

PUNTO

DIVISION DE LOS PERIODOS DEL DERECHO ROMAND

Toda división en periodos de un proceso histórico es siempre relativa, es un recurso metodológico y


didáctico.

Según GUARIND: coincide con la división de los periodos de la historia de Roma.

* Derecho Arcaico #

correspondiente

periodo de la ciudad quiritaria.”

* Derecho Preclásico,

al

de

res

publica.

* Derecho Clásico, al del Principado.


PUNTO 1-

* Derecho Posclásico, al del Dominado.

BOLILLA 11: EVOLUCION HISTORICA

LA MONARQUIA: ORIGEN

as

En el relato tradicional de los orígenes de ROMA confunden los elementos legendarios con
circunstancias y hechos como la existencia de grupos migratorios e influencias culturales provenientes
del Egeo y del Asia Menor, la fusión de estirpes sabinas y latinas, el predominio etrusco, el régimen
monárquico y Su crisis.

་་

Cuenta la leyenda que Romulo, de origen latino, funda la ciudad de ROMA, en la flamante comunidad
crea un consejo de cien patres, cuyos descendientes son los patricios.

A Romulo 10 sucede Numa Pompilio de

los ritos, el calendario

quien organiza

sacerdotales.

origen sabino, los colegios

A este lo sucede Tulio Ostillo, de origen latino, quien destruye Alba Longa y lleva a sus habitantes a
ROMA.

de Ostia.

Lo sucede el sabino Anco Marcio, quien funda el puerto

Despues de una constante penetración Etrusca llega al poder Tarquino, a este le, sigue Servio Tulio y a
este Tarquino el Sobervio, estos se destacaron por iniciar obras de urbanización,

CLIENTES

CURIAS

En el proceso de superación de la estructura gentilicia esquemas estatales de integración civica, los


comicios curiados tienen un papel primordial.
Constituyen el paso inicial de la formación de lo que se llamará el populus, palabra con que
originalmente se designaba al ejército formade por los integrantes de la civitas y que luego -a través de

centuriada- paso મ significar la ciudadania encuadrada en los comicios

estructura

PATRICIOS

Los Patricios Son. los descendientes gentilicios cuyo sinecismo origine las Civitas.

PLEBEYOS

los anupos

Los Plebeyos se definen por exclusión: son los hombres libres Romanos que no pertenecen A los grupos
familiares Patricios. Son de variada procedencia y al momento de la caída de la monarquía no tienen
nada en común ni coincidencia de clase.

LA ORGANIZACION POLITICA

En la comunidad politica romana no existe ningun jefe omnipotente. Para los romanos. el estado

resultado de la reunion igualitaria de los hombres libres.

La organización política estaba constituida por: EI rex -magistratura unipersonal, vitalicia, electiva e

irresponsable-.

El Senado -integrado vitaliciamente por los jefes de las Gentes y los ancianos representaba a los grupos
constitutivos de la civitas,

debia

consultado por el Rex al tomar

Por m probidad

decisiones de: gravedade importancia.

experiencia, asesoraba al rey en cuestiones de estado-.

Los Comicios constituyen estos la forma más antigua grandes decisiones

las
reunia para

que adoptaron los romanos. para tomar politicas. El Comicio zera una asamblea que conciderar temas
esenciales del pueblo romano la designación del Rex, el nombramiento de las más altas dignidades
sacerdotales, la aprobación de testamentos, las adrogaciones

otros adtos d trascendental importancia-.

Los Colegios Sacerdotales -el Rex era el primero en la jerarquia sacral, los distintos colegios sacerdotales
cumplen las funciones de acomodamiento o armonía de las Civitas a la voluntad u ordenamientos de la
divinidad-.

LA LUCHA ENTRE PATRICIOS Y PLEBEYOS

de

Todo ese elemento humano que constituía la plebe habia quedado implicado. en. el proceso

unidad civick Que perfeccionaron los etruscos, pero no poseían el poder politico ni paridad social, ni
juridica, ni religiosa con los Patricios

La reacción patricia que privó al rex etrusco de sus poderes politicos y militares significó también una
politica de retracción económica y de monopolio Patricio en la apropiación de la tierra. Ello contribuyo a
crear una conciencia de unidad de intereses entre e509 grupos heterogéneos, dando comienzo a. un
conflicto y posterior integración.

recurso principal de la plebe fue la amenaza

la amenaza de secesión o la negativa de colaboración, siendo representados por los tribunos.

El estado patricio fue reconociendo la legitimidad del accionar de los órganos de la plebe, tanto los
tribunos, como los ediles, como los conciliosS de la plebe W SU expresión, el

plebiscito.

que se trata de posteriores normas sacrales emanadas de los pontifices y recopiladas por uno de ellos,
Papirio.

PUNTO 4-

LA REPUBLICA

Los Romanos aludieron

lo que nosotros 1lamamos estado, como al conjunto de intereses y atributos que pertenecia al populus,
personificación de la comunidad; hablaron
asi de res populi (lo que es del populus) o res publica.

Los romanos designaron

designaron con sese nombre al concreto régimen politico romano que, según la historia tradicional, tuvo
su comienzo inmediatamente después de la expulsión de Tarquino el Sobervio, y que, según el

seguido en esta obra, sólo queda estructurado

el 367 a.C. con la integración Patricio Flebeya perfeccionada Con ]≥ magistratura colegiada de dos
cónsules elegidos por un populus.

en:

criterio c

CARECTERISTICAS DE LA NUEVA ORGANIZACION POLITICA

I Tuvo un desarrollo consuetudinario. con solb junas pocas leyes fundamentales

Sus

ee una

II- La res publica romana

variante del tipo civitas, con

tres organos que mantendrán su funcionamiento original, aún cuando este resulte insuficiente y falseado
por el exorbitado crecimiento territorial.

III El manejo

manejo de la

de la res publica estuvo teoricamente abierto a todos los cives optimo iure.

IV- La res publica era esencialmente aristocrática, tanto dirigida por una elite de familias Patricias y
Plebeyas que integraban las magistraturas y el Senado.

ORGANOS DE LA RES PUBLICA

La res publica

ULICA CHO

caracterizó por Ser una estructura politica basada en. el equilibrado Juego de tres organos: la
magistratura, el Senado y los comicios.
LAS MAGISTRATURAS

18

Originalmente había una sola magistratura, la creciente complejidad del aparato

aparato estatal fue haciendo necesaria división en esferas de competencia y la consiguiente creación de
nuevas magistraturas.

Caracteristicası

a) Electivas, los magistrados mayores eran elegidos por los comicios centuriados, los menores por los
comicios tribados y el tribuno y edil plebeyo por los comicios de la plebe.

b) Gratuidad, la magistratura

un honor, una carga La gratuidad excluía de hecho a los ciudadanos pobres. c) Colegialidad, cada
magistrado ejercia individual y

pública.

autónomamente la totalidad

totalidad del poder pero cualquier colega ejerce el Veto (intercessio).

d) Responsabilidad, magistrado debia responder acciones.

en

CASO:

de disenso

al terminar la gestion el moral

y juridicamente

por SUS

e) Anualidad, al término de su gestión pasaba a actuar como pro-magistrado. (en el caso

ser dictador duraba Seis

meses.

ap

como máximo, y como censor, elegido cada cinco años, duraba

un año y medio en sus funciones).


-9-

Clasificación:

I Mayores menores, según la facultad que tenían para I- consultan, los auspicios. Son mayores: la
dictadura, la censura,

consulado y la preturaj son menores la cuestura y el edilato.

II- Son ordinarias aquellas cuya elección está prevista regularmente y

extraordinarias aquellas que funcionan circunstancias excepcionales, tales COMO llamado Segundo
Triunvirato.

la

dictadura

en

el

la

SUS

III Son del pueblo Romano las que surgen de elección de la ciudadanía toda en los comicios Centuriados
Tribados. Las de la plebe son privativas de la Plebe.

IV- Son Curules... aquellas- que tienen, entre atributos de poder, el

de la silla Curul: Todas las magistraturas mayores y el edilato curul.

V- Cum Imperio dictador; cónsul

Imperio: todas las otras.

OSN

Distintas magistraturası

El dictador. Probablemente

JOS331S
una época, el magister populi, cuyo imperium, asemejaba al del rex..

pretori Sine

de lo Que fue, en

en lo militar,

El cónsul. La MAS alta magistratura ordinaría cum imperio. Creatio, instituía

correspondiente comicio.

al magistrado. elegido por

El pretor. Aparece en 1 367 a.D. como agregado único. Rosteriormente desempeña tarea como pretor.

pretor peregrino, año 242 .C.. en tanto aquel que las ejercía respecto de los ciudadanos es conocido
como pretor urbano..

El censor× Magistrado mayor, curuloy sine imperio. La censura patricio-plebeya comienza. en:

340 a.C.. COM la costumbre de elegir a a exconsules. Entre sus funciones estaba: la confección del censo

la lectio senatus (lista del Senado)

19

de

cuidado de las costumbres y las gr

grandes contrataciones

estos

COMO

públicas.

El tribuno de 1a plebe. Al integrarse magistrados de la civitas se convierte en órgano: de las prácticas.


constitucionales.

El edil. Podia ser de dos clases: plebeyos y curul. Sus funciones eran la vigilancia y aprovisionamiento de
los mercados, el cuidado y mantenimiento de la ciudad y el control y ejecución de los juegos públicos.

El questor. Apareció vinculado con la represión criminal. Paso a convertirse en auxiliar de los cónsules en
el cuidado del erario, administración del ejército y la instrucción de los procesos capitales, así como en

en la imposición de multas,

EL SENADO

Era el órgano de mayor importancia en la república, único cuerpo estable y permanente que sesionaba
sin solución de continuidad, Con la consecuente experiencia y prestigio; unicamente el Seriado podía
concebir. estrategias y políticas de defensa y conquistas; la experiencia obtenida de sus miembros, en su
mayoría ex magistrados y pertenecientes a las más prestigiosas familias romanas

Funcionamientor

Debia ser convocado por un magistrado, nada

nada obstaba para su autoconvocación. Se-reunda en un

un edificio llamado curia, lo podía hacer en cualquier sitio y fecha, aun en días nefastos y sin tener que.
consultar

auspicios:: Tampoco tenía quórum, funcionando con el número de senadores que se hallaren presentes

-11-

intestato; tutela y curatela.

Tabla VI

reivindicación.

nexum mancipatio, usucapio, trinoctium

24

Tabla VII- Relaciones de vecindad; servidumbres reales Tabla VIII- Delitos y represión compensación.
Tabla IX

Prohibición de leyes
leyes que entrañen privilegios; apelación de las penas capitales ante los comicios; delitos de homicidio,
concusión y alta traición,

plebeyos.

Tabla X Tabla XI

Tabla XII

Disposiciones sobre funerales y sepulcros,

Prohibición de connubium entre patricios y

Casos en Que es lícita la toma de prenda;

daños cometidos por

responsabilidad de los dueños por hurtos esclavos; indemnizaciones debidas por quien a obtenido sin
razón

la posesión de una COSA Y por quien consagrado al culto una

197

Cosa en litigio; el principio de que la ley posterior deroga la anterior.

PUNTO 6-

EL EDICTO DEL PRETOR

Los peregrinos

en

Roma eran juzgados, si había un tratado entre Roma y su comunidad de origen, por SUS normas
nacionales o las previstas en el tratado; perorsi no lo había -y esto era lo más común quedaban
sometidos a la discresionalidad y el sentido equitativo del organo jurisdiccional, el pretor único y, desde
el 242 a.C., el peregrino.

El pretor

OU

hacia otra CD58 que ir paulatinamente institucionalizando nuevas soluciones y valoraciones expresadas
por los juristas. Y esa institucionalización se hacía pública en el edicto.

LA RESPUESTA DE LOS PRUDENTES


DE LOS PRUDEN

JAR

El colegio pontifical fue dejando

clase

de

ser órgano

exclusivo de la interpretación del ius en la medida en que el conocimiento de éste fue siendo transferido.
al público. Los miembros de 1 a

dirigente patricio-plebeya • fueron reemplazando a los pontifices en el cultivo del derecho.

1 cul Esta actividad: doctrinaria se canalizó especialmente a través de

las respuestas

consultas particulares, del asesoramiento al magistrado, del quehacer didáctico.ey de la redacción de


trabajos

PUNTO

BOLILLA III: EL IMPERIO

EL ALTO IMPERIO (PRINCIPADO).

Su sistema político aparece en: un principio. como un compromiso entre las tradicionales s instituciones
de la publica y la realidad y necesidad de un poder autocrático, que las irá ·sometiendo a

váciamiento

de -atribuciones. Ly competencias que se transfieren a un incipiente, pero rápidamente desarrollada,


burocracia enteramente dependiente del Principe.

• Con el tiempo las formas republicanas cederan el paso a monárquica y militarista del

...

una fisonomia desenbozadamente poder.

©
-12-

En el orden imperial, si bien al principio la ecuación ee (A) ciudad estado. Roma ren les limites
territoriales de la peninsula itálica- como dominadora y rectora del (B) territorio provincial, la tendencia
unificadora del Principe, de la burocracia y del ejército llevó a esta otra ecuación: (A) poder imperial y
burocrático gobernando a (B) todas las regionės y pueblos del imperio con status equiparados, sobre
todo, por la masiva extensión de la ciudadanía establecida

establecida por el Edicto de Caracalla en el año 212 d.C..

El establecimiento del Principado y las condiciones de orden y seguridad que proporcionó dieron lugar al
llamado siglo de Augusto y a a la Pax Romanay de casi dos siglos de duración. Pero luego de la dinastía
militarista de los Severos se iniciará la gran anarquia militar, aguda etapa de la llamada crisis del siglo III.

LA DIARQUIA

provincial se

dos

seal una

El territorio

halla sometido administraciones, la del Principe y la del Senado, diarquía (en griego: dos poderes
soberanos). Pero si se observa y se tiene

cuenta que, en virtud de su potestad censoria,

el Principe controla al Senado ya sus delegados, pero que el Benado sólo gravita o influye en el Principe
en la medida en que éste se sienta inclinado a ello, o que su poder o autoritas esté MLIY

en

deteriorado.

CION DE LA AUTOR

ORIGEN Y FORMACION DE LA AUTORIDAD IMPERIAL

Augusto no tuvo una designación única -como la tiene un rey o un presidente que implicara una suma de
poderes: sul poder

jun se fue componiendo de potestades, atribuciones y misiones que se le fueron concediendo


sucesivamente. Todas ellas tenían un brigen republicanos lo no republicano fue la concentración de
todas ellas en una sola persona. Los poderes más importantes fueron el

imperium preconsulare maius


infinitum y la potestad tribunicia.

et

* Su imperium no tenía limites temporales: le permitia el gobierno total de todas las provincias, asi

1 mando y organización de las legiones en ellas establecidas.

convocatoria

* La potestad tribunicia le otorgaba la

le del Concilio de la plebe y del Senado, la

la inviolabilidad y el poder de veto, pero sin estar el sujeto al de los tribunos otro magistrado.

de

10s

Los órganos tradicionales: El Seriado -tomar 1a5 funciones legislativas

los comicios Y. elegirá magistrados-, Las Magistraturas y Los Comicios fueron perdiendo atribuciones y
competencias,

IT

PUNTO (2-

LAS FUENTES DEL DERECHO EN ESTE PERIODO

En la época de los clásicos la producción literaria fue muy copiosa. En gran cantidad aparecen
mencionadas en el digesto de JUSTINIANO, que constituye una de las fuentes fundamentales, junto a las
institutas de GAYO,

de ULPIANO y las sentencias de PAULO, para Bu conocimiento. En general,

10s juristas desarrollaron su tarea realizando comentarios al Derecho Civil, los Edictos del Pretor

sobre todo la casuistica, que

las reglas

constituye el análisis del caso concreto.:

-14-
PROCULEYANOS Y SABINIANOS

La rivalidad entre 105 juristas CAPITON Y LABEON dio

circulos o circulos o

lugar a que se formaran dos

Mecuelas encabezadas por

sns

sus respectivos discípulos,

SABINO y. PROCULO, hän sido infructuosos y contradictorios los intentos por referir divergencias
doctrinarias sobre puntos especificos a teorias, sistemas, tendencias

escuelas juridicas, filosoficas,

políticas, etc...

CONTROVERSIAS

ADRIANO, ante

la frecuencia de

controversļas

disparidad de criterios entre los juristas, dispuso QUE fuera obligatoriæ la doctrina coincidente de los
titulares del ius respondendi; pero, en el. supuesto de divergencias, dejó al tribunal en libertad de
elección

LOS JURISCONSULTOS CLASICOS

Iniciado con el gran SALVIO JULIANO, GAYO, ULPIO MARCELO, FLORENTINO, RAPINIANO, PAULO
ULPIANO, AELIO MARCIANO, MODESTINO, etc., se distinguen por el ingreso de estos Al concilium
imperialy a los grandes servicios burocráticos:

PUNTO 5-

EL BAJO IMPERIO (EL DOMINADO)

ΜΙΑ

Luego de la gran anarquia militar de los años 235 a 284 d.C., el Imperio fue reorganizado, sobre todo por
la incansable acción de DIOCLECIANO Y CONSTANTINO.
El poder político, fuertemente autocratico, acentuó su fundamentación teocrática a en

tanto en la época pagana como en la

de configurarse Como Un estado de status de todas las comuridades

cristiana.

El Imperio termina universal con la uniformidad y de los territorios.

El cristianismo,

la

perseguido por atentar. contra unidad y fortaleza espiritual del Imperioy resulta adoptado para,
precisamente, proporcionársela.

El Imperio, desder DIOCLECIANO, es varias veces dividido para su mejor, defensa o por compromisos
políticos o dinásticos y otras tantas vuelve a unirse bajo un único emperador. Perd en el 395 se divide
para siempre en dos partes, cada una de las cuales seguirá su destinor la oriental sobrevivirá en la forma
cultural del Imperio Bizantino; la occidental sucumbírá a la p

la penetración bárbaŋja y a la debilidad de su economía y gobierno y terminará fragmentada en


numerosos reinos bárbaros

REFORMAS DE DIOCLECIANO Y CONSTANTINO

19.

Basándose en el antiguo principio romano de que 1 magistrado crea

nuevo magistrado y en la práctica

los Principes de adoptar un heredero y compartir con él el poder # DIOCLENCIANO estructuró el sistema
de la tetrarquía, con el doble fin de asegurar una más eficiente defensa de las fronteras y de articular un
mecanismo regular de acceso al trono imperial.

* Dividió al imperio en una parte oriental, que gobernó personalmente, y otra occidental, que confió su
compañero de armas, MAXIMINO.

MAXIMINO. Luego

Luego esos dos Augustos eligieron UA César

(CONSTANCIO CLOROty:GALERIO) Le adjudicaron una parte de sus respectivos territorios. Hubo, cuatro
cabezas imperiales; una tetrarquia.

-15-

de

UTS

སྙ.

DIOCLECIANO puso al frente (conductores) de extracción militar, gobierno civil de las provincias.

los ejércitos a duces

nada que ver

com

el

En el plano económico, a una oportuna reforma monetaria se añadió el comienzo del intervencionismo
estatal

de la fijación de las clases sociales en el quehacer profesional.

CONSTANTINO, por SU parte, establecio en la antigua colonia griega de Bizancio ·la sede del gobierno
imperial, Constantinopla (la polis de CONSTANTINO).

CONSTANTINO cambia la política hacia el cristianismo, al que adopta y pretende dirigir. Los cristianos,
indiferentes antes y hasta hostiles ante el poder estatal, lo verán entonces

Como un

un instrumento divino para la evangelización de los pueblos, CONSTANTINO acentúa el carácter oriental
y carismático del pode y deja de lado toda

toda tradición romana como, la distribución de los altos cargos burocráticos entre

clase senatorial ecuestre: de ahi en adelante und pertenecerá a 1 # clase que corresponde a su puesto y
no por su clase accederá a los puestos.

FUENTES DE DERECHO EN ESTE PERIODO ⠀

a) Continuador,
Y

sin solución de continuidad, del derecho clásico, aum: com la fuerte influencia de las prácticas juridicas
heleno orientales, com la

la vulgarización resultante de la explosiva extensión de la ciudadanía por obra del edicto de Caracalla del
242 d.C.. yun.con la aceptación del pensamiento cristiano.

tr

b) Con la fusión de los sistemas de la época preclásica y clásica: ius civile, ius gentium, ius honorarium,
ius novum. . . . c) Las constituciones imperiales, única fuente viva del derecho, se denominaron,

denominaron, también genéricamente, leges. Todos los criterios o reglas del derecho anterior al
posclásico habían sido transmitidos través de la producción escrita de los juristas llamados
genéricamente iura (derecho, normas), por contraposición a leges.

PUNTO 1-

DERECHO LA CODIFICACION

BOLILLA IV: LA CODIFICACION

ANTECEDENTES

Los Emperadores, con el fin de asegurar un más claro conocimiento y aplicación judicial del plexo jurídico

de preservar la autenticidad de la doctrina clásica, llegaron a pronunciarse sobre el valor de las obras
que en su comentario se realizaban y reglamentar la

invocación de los jura ante los tribunales. Pero lo que concretó un definitivo dominio de poder político
sobre el valor normativo de la doctrina fue la llamada

ley de citas.

LEY DE CITAS

VALENTINIANO III,

en el

436 d.C.. decreta Ja ley de citas. Por ella se dispuso que solo los iura de PAPINIANO, PAULO, ULPIANO,
GAYO Y MODESTINO podían citarse ante el tribunal, pero con valor de norma vigente · ́si Bi

doctrina resultaba coincidente en el punto controvertidos no siendo así, predominaba la opinión de la


mayoria, para lograr la cual, caso de empate se le reconocía un voto suplementario a PAPINIAND.

La ley de Cs, también fue denominada tribunal de los

citan

muertos, por que las

cinco juristas ya desaparecidos.

referian- A la opinión de estos

PUNTO 2

CODIGO GREGORIANO

Sistematizaba el

-16-

derecho

privado.

Comprendía

rescriptos, siendo el más antiguo conocido uno de tiempos de SEPTIMIO SEVERD, ako 196 d.c.. Debio
estar dividido, como mínimo en quince libros, dentro de ellos en títulos, en los que 62 ordenaban
cronológicamente las constituciones.

&

CODIGO HERMOGENIANO

Contiene, en

solo libro, rescriptos.


considerarselo una suerte de complemento de la anterior.

CODIGO TEODOSIAND

Puede

TEODOSIO II publicó su código de 16 libros, divididos que comprendían constituciones imperiales


ordenadas

en titulos por su fecha de aparición -del año 313 at 437-.

* Codex: Theodosianus, originado en Oriente, fue aceptado en Occidente, donde tuvo mayor
importancia y duración. En Oriente fue suplantado por el de JUSTINIANO.

PANJA

LEYES ROMANO-BARBARAS

Cuando se .

establecieron

los

pueblos barbarbs

en

Occidente resultó natural que se manejaran con sus propias leyes y costumbres. Los jefes bárbaros
mandaron redactar leyes Romano-

ndaron re Bárbaras,

para con normativa romana påra el elemento humano romano habitante en sus territories, y leyes
bárbaras, consistentes en la redacción

las costumbres. de SU grupo. Esto debido al. sistema de la "personalidad de las leyes".

de

PUNTO 3-

LABOR LEGISLATIVA Y COMPILATORIA DE JUSTINIANO

JUSTINIANO quiso un cuerpo autorizado de leges y iura. La compilación y producción juridica promovida
por el Emperador está integrada por

por el Código, el Digesto Pandectas, las Instituciones y las Novelas.


Como el propósito de las compilaciones era el de Barles carácter de legislación vigente, JUSTINIANO
introdujo

las textos originales de las constituciones de sus predecesores y de los iura de: ·los grandes juristas todo
tipo de alteraciones añadidos y supresiones que eliminaran contradicciones y modernizaran criterios.
Esas modificaciones o desvirtuaciones del texto original constituyen las interpolaciones, cuya
detectación

cacería ha constituido ardua labor de la romanística moderna

CORPUS IURIS CIVILIS

Con este nombre-impuesto muchos siglos después, en el año 1583, por el jurista DIONYSIUS
GOTHOFREDUS-, se design 1a compilación y producción de JUSTINIANO, compuesta por:

* Codigo. Integrado por cincuenta constituciones que decidieron controversias de las doctrina

la doctrina jurisprudencial. Esta integrado por doce libros divididos

titulos que contienen constituciones ordenadas cronológicamente.

en.

"

17-

10

* Digesto. Significa

en latin ordenamiento, designa también con el vocablo griego Fandecta (omnicomprensivo). Aparece
dispuesto, según el ordenamiento de materias del Edicto Pepetuo, en cincuenta libros, divididos cada
uno en dos o más títulos. El contenido, según la división del mismo JUSTINIANO en siete partes, es el
siguiente.

19- Principios generales del derecho y la jurisdicción. 29- Doctrina de la acción y

la protección de

derechos reales

39- Obligaciones y contratos. 40-

de
Obligaciones y relaciones de familia. 59- Herencias, legados y fideicomisos.

69- Sucesión pretoriana, aspectos variados de derechos

reales, posesión y obligaciones.

79- stipulatio, derecho penal. municipal, y dos títulos miscelánicos.

apelaciones,

..

derecho

mismo

* Instituciones, Sobre la base de 1 a obra del nombre de BAYO (institutas), y para suplantarla
oficialmente en 189 escuelas, redactaron un manual -que tuvo, además, valor de

en cuatro libros:

ley

1- Personas; 2- Propiedad y sucesión testamentaria; 3- Sucesión ab intestato y obligaciones generadas


por actos licitos! 4-Obligaciones provenientes de actos ilícitos, acciones y derecho

penal.

* Novelas.

(novellae), es decir,

constituciones

nuevas

Conjunto promulgadas continuación del Código. No conocen varias privadas, de

se hizo una colección oficial y más de un centenar de constituciones.

PUNTO 1

BOLILLA V: LA VIDA ULTERIOR DEL DERECHO ROMANO


ULTERIOR DE

ORADA

EL DEREHO ROMANO EN ORIENTE Y OCCIDENTE

DERECHO

En Oriente, despues. de JUSTINIANO, proliferaron las traducciones al griego, antologías, comentarios


monográficos se destaca la Parafrasis de TEOFILO, una explicitación en griego del texto latino de las
"Instituciones"

JUSTINIANO

La compilación

de

subsistió,

com.

transformaciones, 2 través de compilaciones, adaptaciones # resúmenes, refundiciones, dispuesto por


sucesivos Emperadores, todas estas denominadas hoy, "Compilaciones Bizantinas".

En Occidente, aunque habia terminado, fragmentado en reinos bárbaros, su: derecho siguió tendendo,
en cierta forma vigencia, en virtud de la concepción de

concepción de la personalidad de las leyes, en las legislaciones Romano-Bárbaras y en las prácticas y


costumbres de las poblaciones descendientes; por gravitación de universitarios que fueron consecuencia
del llamado Renacimianto del Derecho Romano, y por Ia recepcion. Que de él hicieron los
ordenamientos: juridicos de lds estados nacionales que se constituyeron en europa al fin de la edad
media.

SOI

estudios

3.

PUNTO 2-

FLORECIMIENTO EN EL SIGLO XII

Fue una de las manifestaciones del resurgimiento de la vida urbana en la europa del siglo XII; la aparición
de la burguesía, con nuevas inquietudes y posibilidades,
y posibilidades, se tradujo en

..

-18-

Como la sociedad entre sus miembros MÁS necesidad de una normativa

la creación y desarrollo de las universidades se hatia más complejay... läst relaciónes frecuentes y
variadas, se sentia la más discriminadora, más racional, más ecuménica.

LAS UNIVERSIDADES

En ese clima y en aquel ambiente universitaric iba a impactar el descubrimiento del precioso legado de la
compilación Justinianea. En : casi todas Jas universidades que han ido surgiendo, se

se encuentran facultades de derecho en las que sólo se Derecho Romano y el Canónico, formado bajo
BU influencia y con BLI

estudia el

particularismos de mismo carácter de universalidad, frente a los

los derechos locales...

Según el modo de trabajo y los objetivos buscados, los juristas medievales y renacentistas han sido
agrupados

posturas frente al Derecho Romano: la de 10s glosadores, la de los comentaristas, y la de los humanistas.

escuelas o

GLOSADORES

IRNERIO y sus discípulos realizaron la exegesis de los textos Justinianeos por medio de glosás, es decir
anotaciones marginales o interlineales, a propósito de una palabra, una institución, un criterio, etc.. Esa
glossa magna quedó como definitiva e indiscutida

claustros y

la práctica judicial.

Junta g' interviene en al gefierno de centros docentes, expect los de enseñan za media & superios. за

ios
COMENTARISTAS FRA

en

trataron

de

Juvieron una actitud MÁS pragmática: arrancar del corpus iuris todo aquel material que, amalgamado
con el derecho practicado en

en ese tiempo y realidad contemporánea, pudiera servir para rápido desarrollo.

serviticulado en la concreta

Su modalidad de trabajo

eun

que

sociedad

en

deben SU

denominación- fue la de componer comentarios sobre pasajes de los textos Justineaneos, con amplio
aporte de material juridico local y canónico.

HUMANISTAS.

SUS

Los juristas humanistas veian en el corpus iuris el resultado de una abigarrada suma y yuxtaposición de
elementos que se habian ido dando en el acaecer histórico, contradicciones y vicisitudes,

no una creación atemporada y perfecta de una iluminada razón. Quisieron, entenderlo explicarlo en la
génesis, circumstancias y finalidades de los elementos constituyentes.

INTRODUCCION DEL DERECHO ROMANO EN ALEMANIA

Los comentaristas posibilitaron que el Derecho Romano fuese conocido y aplicado en casi toda europa
Tal como el caso de Alemania, donde se produce el fenómeno que se conoce como la recepción del
Derecho Romano, acaecido entre los siglos XV XVI. Estará allí vigente por más de cuatro siglos, cuando en
el 1900 se santione
Código Civil Alemán. Ello Be debió

los estudiantes alemanes que se formaronen las

como Bolonia.

el.

escuelas italiana

一直

BOLILLA VI; EL SUJETO DEL DERECHO: LAS PERSONAS FISICAS

Y JURIDICAS.

PUNTO 1

LA CAPACIDAD JURIDICA

En Roma sólo

era

reconocida una plena capacidad juridica en el derecho privado á quien tuviera simultáneamente status
de libre en la sociedad, status de ciudadano en el estado romano y status de jefe paterfamilia en el grupo
familiar. Solo poco a poco -y especialmente después del comienzo de nuestra era- fueron apareciendo
incrementándose restringidas parciales

**

capacidades de los otros miembros de la familia mujeres y

1a población del Imperio -latinos peregrinos- y de la sociedad -esclavost.

descendientes-, de

En derecho romano

a propósito de la persona fisica, hay que tener en cuenta dos clases de requisitos: 1) los que se refieren a
la existencia humana -comienzo y fin- 2) los que se refieren a su posición -status- social, ciudadano y
familiar.

Distinta de la capacidad jurídica es la

la capacidad de hecho o de actuar, que es la aptitud -reconocida al individuo que se halle afectado por
alguna expresa condición disminuyente de sus facultades intelectuales o volitivas- de llevar a cabo actos
idóneos para provocar efectos juridicOS.

NACIMIENTO

1) COMIENZO Y FIN DE LA EXISTENCIA

a) La efectividad del nacimiento.

b) Que haya nacido con vida.

c) Que el nacido presente forma humana.

MUERTE

la muerte persona

E1

extingue

a3. heao y en ecunsesonni

2) EL STATUS

MORADA

deja este de ser

status es la situación o posición juridica ocupada por un hombre. Se acostumbra a dividir tres clases:

status libertatis de acuerdo con la libertas.

status civitatis -de acuerdo...con la ubicación en la civitas status familiae de acuerdo con la ubicación en
la familia

TH

CAPITIS DEMINUTIO
Los romanos establecían tres clases:

capitis deminutio maxima cuando alguien perdía la libertad-. capitis deminutio media -cuando alguien
perdía la ciudadania-. capitis deminutio minima -cuando alquien perdia SU posición dentro de la familia
o cambiaba de familia

STATUS LIBERTATIS

La máxima

hominum) es 1 ન que

esclavos. A su vez

ཀྭ

son

división de los hombres (summa divisio nos dice que. los hombres son libres los libres son ingenuos o
son libertos.

LOS ESCLAVOS

El esclavo es aquel hombre que por una justa causa está privado de su libertad y debe servir a un
hombre libre.

* Para que exista una situación de esclavo es necesario que medie

legal de esclavitud! de 10 hombre continúa siendo libre.

una

esneo

contrario e)

A) Cómo se llega a ser esclavo Los esclavos hacen se hacen:

10

PUNTO 3-

-19-

LA ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVI.


Esta reune

los juristas que se rebelan ante los

métodos caracteristicos de los canonistas.

pr

Los juristas participes del chumanismo propugnan volver fuentes; no intentan resolver: casos – prácticos
sino rvar el verdadero derecho romano,

EL ESTUDIO DEL DEREHO ROMANO EN NUESTROS DIAS

La recepción

del Derecho Romano, en nuestro país,ā partir de la organización nacional debe observarse a la luz de los
principios que inspiraron a VELEZ SARSFIELD en la elaboración del Código Civil Argentino.

La influencia romanística, en 1 código sancionado en 1867 es evidente tanto en el texto legal como en
sus nollas. destada el origen romanistico con mayor nitidez en matetis derechos creditorios (obligaciones
y contratos); también que hace a derechos reales.

en

En las universidades argentinas. salvo breves periodos en que razones ajenas a lo académico la
excluyeron de algunos planes de estudio, el Derecho Romano ha sido materia común en nuestras
facultades.

FRANJA ORADA

DERECHO

-2-

10-

Nacen esclavos los hijos de los hombres, 20- Por

Por causas del ius civile.

las

esclava. Se hacen esclavos ius gentiun, 39- Por causas del

esclavo

no tiene

B) Condición del esclavo -E1


capacidad de derecho no puede celebrar por sí actos juridicos. Técnicamente es cosa (res) y en tal
calidad queda sujeto a la propiedad de su amo,

C) Cómo se

cesa de ser

esclavo -La situación de esclavitud cesa por voluntad de la ley o por voluntad del amo que manumite
(manus = poder mittere = enviar, abandonar).

En el derecho clásico había tres clases de manumisiones

solemnes:

10- Por la vindicta.

* El dominus concurria

Con el esclavo delante del tercero que actuaba por el

за

ante el

magistrado debiendo estar presente esclavo, quien no podia actuar en justicia. Este afirmaba
solemnemente que el esclavo era un hombre libre silencio del dominus, el Pretor lo declaraba.como tal.

20- Por el censo. * Consistia

en permitir al

censo en la clase de los ciudadanos

39- For testamento.

esclavo inscribirse

en el

su esclavo.

# E1 RMO podia acordar en Su testamento la libertad a

En el derecho posclásico (bajo imperio o dominado), a partir de CONSTANTINO se admitió una nueva
forma, influida por el cristianismo: la manumisión en la iglesia.

‫܂‬

En plena República se consideraba Un. honor para el dominus el manumitir,

estas podían afectar otros intereses se sancionaron leyes restrictivas de las manumisiones: la lex Aelia
Sentia y la Fufia Caninia.

* La lex

Aelia sentias

Aelia Sentia limito

la

posivilidad de manumitir per vindictam. Esta ley pedia: A) que el dominus fuera mayor de 20 años; B)
que el manumitado tuviera por lo menos 30 años. De lo contrario se convertía en latinus iunianus; C) no
se podian manumitir esclavos que fueran tales por penas infamantes. Si no obstante se lo hacía, se
convertiansen: libertos dediticios;

hacía, se conver D) no se podia manumitir en fraudela. los acreedores.

* La lex Fufia Caninia (año 2 d.C.) limitó el número de esclavos manumitidos por testamentos.

* JUSTINIANO derogó la lex Fufia Caninia y mantuvo la lex Aelia Sentia,

LOS LIBRES

Los ingenuos

Son

quienes han nacido libres y lo continúan siendo. No importa si el padre fue ingenuo o liberto.

Si bien

librerantes fue esclavo y diferencdan tres

Los libertos
Sa

luego fue anumitido En la época clásica clases de libertos.

10- Los libertos ciudadanos romanoS. Eran tales los manumitidos a traves de la lex Aelia Sentia.

En lo que respecta al ius apublicum, carecían del ius honorum y si bien tendan: el dus suffragii, solo les
era permitido intervenir en los comicios tribados. En lo que se refiere al jus privatum, tenian la capacidad
de efectuar. actos jurídicos del ius civile.

20- Los libertos latinos junianos.. Eran

éstos quienes a) fueran manumitidos

manumitidos por formas).no solemnes; b) no contaran con la edad. de 30 años! c) o fueram


manumitidos por un dominus que sólo tenía sobre ellos el

bonitario (esta categoria era inferior

la anterior.

refiere al jus publicum) -

dominio En

que se

-2

-4-

STATUS FAMILIAE

Desde el punto de vista del status familiae, se divide las personas en sui juris y alieni iuris.

otro. mismo.

Sui iuris: Es aquel que no está bajo la dependencia de Tiene patrimonio del que es resposable y obligarse
por el

1 caso del paterfamilias.

I
:

por si

Alieni iuris: Son quienes no pueden actuar másmos por cuanto están sometidos a la dependencia de otro

otro.-estan sometidos a la

patria potestas 10s filii familias, la mujer sometida a la manus.

PUNTO 2-

anterior),

DETERMINACION DE LOS FACTORES QUE MODIFICAN LA CAPACIDAD JURIDICA.

as

A) Personas sui iuris y alieni iuris (idem al párrafo

B) La agnatio y la cognatio. El vinculo de parentesco por el que

estructuraba la familia romana de los primeros tiempos era exclusivamente la agnacion, que se daba
entre todos aquellos que hubieran estado sujetos al poder de individualizado pater. Se caía bajo la
potestad de un pater: a)

um

por haber sido concebido en legitimo matrimonio; b) por ser

..

-1

:CASO de

adoptado por e1

pater; c).
el en

una mujer, como consecuencia de nupcias con el pater o varón a él sometido. Sólo se podía pertenecer
& una familia, por lo tanto, absolutamante extraño a la familia de la madre. Quedaba entonces
establacido un exclusivismo familiar.

La cognatio. Es

Es el vinculo de

de consanguinidad, con el

tiempo fue adquiriendo relevancia jurídica, recién: con: JUSTINIANO en el siglo VI d.C. será desplazado el
principio agnaticio.

C) La edad.

edad. Por razón de

razón de esta podemos distinguir la siguientes condiciones:

Los Infantes. Son Jos niños juridicamente, La época de JUSTINIANO menores de 7 años.

Que

pueden expresarse determina que son los

se.

los 12 años y los varones a

Los Impuberes. Son aquellos que no tienen el desarrollo fisico para engendrar. Respecto de la edad:

entendía que alcanzaban la pubertad, las niñas R los 14 años. Estos tenían responzabilidad por actos
ilicitos y la posibilidad de actuar con la auctoritas del tutor.

Los púberes, Eran de por si capaces para toda clase de actos y negocios juridicos. Dada la inexperiencia
de estos jovenes eran convencidos de realizar negocios dañosos. Ante esta circunstancia se dicto 18 lex
Plaetoria (año 192 a.C.). También establecía una

de sanciones para todos aquellos que aprovechara de los menores de 25 años.


I

serie

・戦

as

la

D) El sexo. En principio, el papel de la mujer en Roma quedaba recluido al Ambito de la CASA

participaba de politica, Desde

Que nacía estaba siempre protegida por 1.a sumisión a una potestas. 61 supater no

su pater: no vivía, estaba

estaba bajo transformaba en perpetua

al ravés de los

tutela, la cual

25

varones que Cesaba contrayendo iustae

Recién

en

nuptiae y y sometiéndose

los 14 años-, esta solo terminaba la manus de su marido.

la época posclásica pudo, de acuerdo con el cumplimiento de ciertos requisitos, ser tutora de sus hijos.

E) La Insania. Pueden darse dos casos: a) el furiosus, aquel qu tiene alteradas las facultades mentales, b)
el mente captus, que es el insuficiente mental. La diferencia está dada en la posibilidad de intervalos
lúcidos

de intervalos lúcidos que tiene el primero. para realizar actos juridicos.

G) La Infamia. Era la forma de hacer perder a un ciudadano romano su honor civil de tal modo que se le
modificaba gravemente su capacidad, puesto que se le impedía el acceso a las magistraturas, el poder
votar en los comicios y poder actuar en lugar de otros.

LA CAUSA CURIANA

Este fue

posturas. Ocurrió

LIA

que

OSEJ.

celebre can respecto a estas dos una persona hizo Su testamento, Y esperando que SU mujer diera

luz un hijo, IG instituyó heredero, previendo que pudiera nacer después de su muerte -hijo postumo-, A
SUI vez estableció una- cláusula que se conoce como sustitución pupilar, que fijaba que en tos

casos en que el hijo

instituido heredero falleciera antes de alcanzar la pubertad, el heredero pasara a ser MARIO CURIO
(esclavo).

Muerto el testador, el hijo esperado no nació: Entonces se planteo una controversia. El alegato de uno
ejemplo tipico de interpretación "declaracionista u objetiva"

objetiva"- se basó en que no habiendo nacido el heredero instituido caia el testamento. El argumento de
l a otra parte -ejemplo

interpretacion "voluntarista D subjetiva"-

voluntad del testador estaba expresada por la adición de la sustitución pupilar, demostrativa del interés
que tenía en que la herencia no. pasara a sus agnados.

as

de

basó en que

la
La causa tuvo mucha importancia, por cuanto fue juzgada ante el tribunal de los centumviros Que había
sido tradicionalmente apegado a la interpretación de las formas, pero que en este Caso 30: incline
interpretando la voluntad del causante.

DECLARACION DE LA VOLUNTAD Y LA CAPACIDAD DE OBRAR

(Temas tratados en los dos puntos anteriores)

LA FORMA DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS:

el

caso.de

Rige solamente para

actos o negocios que sean solemnes. Dado que en el antiguo Derecho Romanog ba regla general era ન
solemnidad de los actos, porque los intérpretes del primitivo ius. eran Jos pontifices, para : quienes erä
muy familiar el uso de las formas rituales) Con gestos rituales, veces con la mano, como en la

la mancipatio.

...

La tendencia posterior es ir liberando a los negocios de las formalidades solemries De este modo, vemos
como la mancipatio será reemplazada por la vulgar traditio; los contratos verbales -sponcio, stipulatio-
por los contratos consensuales como la compraventa, o reales, como el mutuo,

ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO

(B)

en el negocio

hallan naturales,

en la

Se distinguen tres

tres clases de

de elementos juridico, los. cuales, de manera implicita, legislación justinianea: Accidentales

#
Esenciales

A Esenciales. Son aquellos sin los cuales no puede concebirse la existencia misma del negocio juridico.
Por ello son denominados también requisitos.

19- Manifestación. de sobreentendida la existencia de un capacidad de derecho y de

de hecho negocio.

la:

voluntad. Damos por sujeto que a su vez cuenta con para la realización de ese

La voluntad puede ser de manera expresa o tácita. 29- El objeto. Debe ser licito, (es decirni contrario al
derecho ni a las buenas costumbres. Así, por ejemplo, podria ser objeto de un negocio la sucesión de
una persona viva. Debe ser posible. es decir, debe resultar factible.) Asi, no sería valido al negocio que
versara- sobre un objeto fisicamente

inexistente.

∙10-

dolo malo y el dalo bueno (normales artificios utilizados en los negocios),

D) La violencia. En este vicio de la voluntad debemos distinguir dos, supuestos

19 La violencia fisica. Solo se puede dar cuando alguien fuerce a otro a relizar un acto utilizándolo como
mero instrumento.

20 La violencia moral D coacción. De acuerdo con la dura formula del jus civile el que realizaba un acto.
coaccionado no podía alegar dicho vicio -decía PAULO: "quisiste constreñido, pero quisiste"-

PUNTO 3-

LAS CONDICIONES

Son acontecimientos futuros

inciertos

de

CUYA

realización depende la eficacia del negocio juridico, el negocio depende de que se cumpla una condición.
presente,

Debe ser futuro, ya que en

en el caso de ser pasado negocio no queda sujeto a ningún elemento condicional. Además, el
acontecimiento. debe ser objetivamente incierto, pues si fuera cierto, entonces seria un plazo. Pueden
ser agrupadas en varias clasificaciones:

A) Suspensivas

Resolutorias.- Se da la primera cuando la realización del acontecimiento futuro e incierto determina el


Dacimiento del negocio, Es Resolutoria cuando de suceder el acontecimiento se produce la extinción del
negocio.

B) Positivas o Negativas.- En las primeras la eficacia del

negocio se subordina

la relización

un acontecimiento

de

futuro e incierto. En las segundas, la subordinación es la no realización de ese acontecimiento

C) Posibles o Imposibles.- La condición

Sa

imposible cuando el

acontecimiento no se puede realizar a causa de un obstáculo

que puede ser fisico o jurídico. Así, es fisicamente imposible establecer: "Te prometo 100 si tocas el cielo
con las manos" D) Licitas Ilicitas.- Se entiende que son ilícitas aquellas

reprobadas por el derecho y las buenas costumbres.

E) Casuales, Potestativas y Mixtas.- Se entiende que son casuales

aquellas condiciones

que

dependen. de un evento... de naturaleza o de la acción de un tercero,


Será potestativa cuando dependa del

querer

actividad de la parte interesada.

la

de la

La condición será mixta cuando dependa, en parte, de un evento natural D de un tercero, o de la


actividad querida de la parte.

EL PLAZO Y EL MODO DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

objetivamente

Plazo es el acontecimiento futuro cierto del cual se hace depender el nacimiento o la extinción del
negocio juridico.

Los romanos analizaron los siguientes supuestos: A) Se sabe

sabe con certeza que sucederá y

sabe cuando sucederá (dies certus an certus. quando)..

B) Se sabe con certaza que ocurrira, pero no se sabe cuando (dies

certus an incerus quando):

C) No se tiene certeza si ocurriráj pero de ocurrir,

cuando ocurrirá (dies incertus an certus quando).

DYNO

sabe

tiene certeza si ocurrirá y tampoco la hay sobre cuando ocurrirá (dies incertus an incertus quando).

Modo o Cargo.

Sirve para designar una cláusula agregada a los actos

de liberalidad legados, donaciones, instituciones de herederos-, 街 impone al destinatario del beneficio


por medio de la cual

gratuito un comportamiento determinado. Por ejemplo: nombró un

heredero pero este tiene que levantar un monumento.

3-

-11-

PUNTO 1-

BOLILLA VIII; EL PROCEDIMIENTO: SISTEMAS PROCESALPS

EVOLUCION HISTORICA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

I. Las normas juridicas se distinguen de

se distinguen de las otras por su carácter coactivo, en tanto el estado impone su cumplimiento, sancidna
su violación Y protege los

los derechos subjetivos que de

Precisamente. Cuando los sujetos com

consideran derechos no son respetados, recurren al estado en demanda de su reconocimiento y tutela

ella se dedücen.

ahb

SUS

reglado de

Se llaman proceso al conjunto organico y actos que se deben

deben desenvolver ante los órganos especificos del estado -judiciales- para que éstos constaten la
titularidad de los derechos subjetivos y la violación del derecho objetivo y, consecuentemente,
impongan

Sanción correspondiente.

Ia เส reparación

II. Lo que posibilita el proceso es la acción que, como afirmó CELSO, no es sino el poder juridico de
perseguir en juicid lo que és debido.
III. En general, se 11ama jurisdiccióri a la actividad. de organos del estado dirigida a formular y aplicar las
concretas normas Jurídicas que, de acuerdo con el derecho vigente, deben regular una determinada
situación jurídica.

En Roma fa iurisdictio es desde el principio y por um largo tiempo considerada · LIM poder a pre

prerrogativa personal del magistrado, consiste

enunciación de los principios juridicos que encuadran o importan la controversia, no comprende la


emisión de la sentencia;

decir, compete a la iurisdictio

er

dar el planteo pero no la solución del caso.

IV. EVOLUCION:

Ha tenido lugar en

o, en el Derecho proceso,

Derecho Romanó una paulatina. decir, que

principio una

publicización del moderada Intervención del poder público en las controversias privadas fue
incrementándose para resultar Al final casi tan completa como en nuestros tiempos.

etapas:

A grandes rasgos podríamos

esquematizarla

en tres

A)-Etapa, propia de los comienzos de Roma- Legitimación de la violencia de la defensa privada a través
de modos de actuar con recaudos o condiciones controlados por una genérica opinión públida, es

es decir, sin intervención del organo mascial J especifico. La autodefensa no es reprimida, y solo en la
época de JUSTINIANO se impone que la defensa del derecho propio sólo pueda tramitarse a través de la
administración pública de justicia

B)-Periodo Republicano, alcanza su apogeo técnico en el Principado La intervención, a requerimiento de


las partes, del estado 19- para controlar o disciplinar el accionar de la defensa privada, accionar que se
irá estilizando o haciéndose simbólico y 29- para llevar, a la instauración de un arbitraje a realizarse, sea
con procedimientos ordálicos (pruebas diversas), análisis criticos de las pruebas aportadas.

la

con

C)-Dominado, predominio de la técnica- Actuación cada vez más insoslayable de

administración estatal con control total y esclusivo del procesó hasta la decisión del caso mediante la
sentencia

ACCIONES

En el Derecho Romano el magistrado, en ejercicio de su función Jurisdiccional, podia tanto otorgar


acciones para tutelar situaciones de hecho no contempladas previamente por 21 dus civile como
negarlas.

La acción resultaba, así, no un inevitable corolario, un automático reflejo de la. condición de derecho
subjetivo, sino una cierta entidad.

sí misma, independiente, de la existencia previa de un derecho subjetivo y

veces, por el contrario

en

·12·

tenia Un derecho por que

engendradora indirecta de derechos: el magistrado prometia una acción para una determinada
hipótesis.

Durante la existencia de

la

en.

los

comunidad romana pleitos privados

tramitaron a través de tres sistemaS procesales que se fueron sucediendo en el tiempo, pero con largos
periodos de coexistencia.. E1 sistema de las legis actiones -acciones de la ley- rige hasta el siglo IIa.C., en
que comienza a estructurarse el segundo sistema, el formulario (alrededor del año 130 a.C.
Estos dos sistemas tienen

común la división del proceso en dos etapas: la in iure. (ante el tribunal), en la que el magistrado
encuadra o plantea juridicamente la

la controversia (iurisdictio) y establece la relación procesal, y la apud iudicem

ante el juez,

este le corresponde emitir la sentencia que

la resuelve el caso. En el Principado se generaliza un sistema que, por haber unificado las dos etapas -la
in iure y la apud iudicem- de los sistemas anteriores conciderados... variantes del ordo iuduciorum
privatorum (orden propio de los juicios privados), fue llamado extra ordinem (fuera del orden normal) o
extraordinario.

www

.:

SISTEMA DE LAS LEGIS ACTIONES

En la expresión legis actiones la palabra actio significa modo de, actuar y alude a los gestos y
declaraciones rituales. O solemnes, que

pena de perder. la instancia procesal, debían ser rigurosamente efectuados según prescribía la

lex.

S0

FRANJA

CARACTER

De las acciones de la ley, stresaon declarativas, es

ejecutivas, es decir, tendientes a una ejecución que sancione una relación jurídica no controvertible pero
uno cumplimentada, por ejemplo, una deuda declarada. judicialmente. pero no pagada: todavía. (El
carácter declarativo o ejecutivo establece las bases del actual sistema procesal).

decir, tienden a la elucidación de una controversia y dos SOD

Carácter e Instancias
Etapa in iure: se llevaba a cabo ante el magistrado, el demandante debia recitar Su reclamo con palabras
rituales, el demandado, a su vez, respondía con palabras del mismo carácter,

El magistrado, se limitaba a asegurar con su presencia

el correcto accionar de las partes.

Etapa apud iudicem: el lugar era

el foro. Allí se

partes, o los comicios sintética exposición del pleito. Si una de las hecho presente perdia la causa. Esta
faz rigidas formalidades de la anterior..

La sentencia

inapelable,

controversia, no podia replantearse.

elegido por las comenzaba con una partes no se había no no presentaba las

una VOD resuelta la

Legis Actio Sacramento:

Acción general por

Ser

adaptable

cualquier.

controversia para la que no se hubiera prescripto un diverso modo de actuar

Legis Actio Per Iudicis Arbitrive Postulationem: Era la acción de la ley por el reclamo de un Juez árbitro,
introducida o admitida por la Ley de las XII Tablas.

(16)

Legis Actio Per Condictionem:

-13-

Silia para el reclamo

Introducida a mediados del siglo III


III a.C. por la lex de sumas definidas de dinero, luego ampliada por una lex Calpurnia para: el reclamo
determinada.

COSA

Pignoris Capio Acción ejecutiva,

llevaba

magistrado, se trata de CABOS marcados por juridico, es lícito, sin más, para el acreedor una cosa del
patrimonio del deudor.

Manus Iniection

cabo ante el

el ordenamiento tomar en prenda

Acá hay un verdadero procedimiento ante el magistrado, en virtud de sentencia en un juicio, un


particular tenía derecho, luego de haber llevado a su deudor ante el tribunal y de haber side éste
declarado addictus por el magistrado, a apoderarse de su deudor y retenerlo encadenado en

su casa. Sine cumplía con lo debido antes de los sesenta días. No satisfecha Ta deuda transcurrido dicho
tiempo, el deudor podía ·Ser vendido como

esclavo»

PUNTO 2-

PROCEDIMIENTO FORMULARIO

Se vincula el origen del procedimiento formulario Con la actividad jurisdiccional del pretor peregrino
creado en el 242 a.C.. Este no necesito sajustarse all rigido y formalista sistema de la legis actiones, al
que no tenían acceso los no ciudadanos. En lugar de las -formulaciones solemnes, el pretor peregrino
acostumbró a plasmar por escrito, previa información consultay discusión y asentimiento con las partes y
de las partes Se originó así la formula.

El preto urbano HO

empezo a utilizar la formula

ocasión de juicios basados no en elius civile, sino en el sometimiento a su imperium de controversias


sobre instituciones procedentes del ius gentium, pero en las

las que eran partes los que. voluntariamente

aceptaban
aquel

ciudadanos romanos procedimiento per formulas.. Luego la lex Aebutia año 130 a.C.. autorizó al pretor
urbano a utilizar ese procedimiento. Las legis actiones cayeron rápidamente en desuso.

El Pretor, en posición de todos los recursos procesales. y extraprocesales, se lanzará a una labor de
profunda renovación, creación y desarrollo de instituciones juridicas que convertirá a la iurisdictio en 1a.
fuente más original del Derecho Romano.

PRINCIPIOS DEL MISNO

Tema desarrollado en el punto anteior).

106. 15

LA FORMULA

Con este nombre se denomino el

dengmino el programa o planteo de juicio con la correlativa enunciación del deber del juez Sea su
aspecto abstracto, como esquema propuesto en el elicto, Ya sea en Un aspecto concreto,

concreto, como formulación ya aprobada por el Pretor en un determinado proceso.

La formula coordina y da unidad a las dos etapas del proceso -in iure y apud iudicem-.

La estructura de la formula refleja esa función. Puede comprender las siguientes partes.

LA FORMULA Y SUS PARTES

Partes o cláusulas

cuando

aparecen Ia

hacen en el

siguiente orden:

1) Nombramiento

del juez

de

1a corte

colegio de
15-

PRINCIPIOS DEL MISMO

(Tema desarrollado en el punto anteior).

LA FORMULA

Con este nombre se denomino el programa o planteo de juicio COM la correlativa enunciación del deber
del juez-, ya sea en su aspecto abstracto, como esquema propuesto en el edicto

en un aspecto concreto, como formulación ya aprobada por

Ya sea

el Pretor en un determinado proceso.

La formula coordina y da unidad proceso -in iure y apud judicem-.

las dos etapás del

La estructura de la formula refleja esa función. Puede comprender las siguientes partes.

LA FORMULA Y SUS PARTES CUTTER TASER AI

Partes o cláusulas

siguiente orden:

1) Nombramiento

recuperatores.

2) Praescriptio

cuando aparecen lo. hacen en el

del. juez

de la corte

colegio de

escrito

al

-10
que,

principio-(cláusula extraordinaria). For ejemplo,. la orden al juez de previamente a entrar en materia,


verifique si no ha vencido el plazo establecido por la ley

la ley para que una determinada acción pueda interponerse.

3) Demostratio. Enuncia los hechos.

que se basa el derecho que

se alega respecto del cual se litiga. 4) Intentio. Parte esencial que consiste en la enunciación de la
relación jurídica deducida en juicio. La pretensión del actor presentada como condición para la
condemnatio.

5) Exceptio. (parte extraordinária) Cláusula Cuyo efecto

impedir al juez condenar, aún si resulta probada la intentio, si otras circunstancias de hécho o situaciones
de derecho aparecen también probadas. Por ejemplo, "siempre que no".

perentorias" -basadas en en acción del autor- y

Las exepciones se dividen en

#1

una circunstancia oponible siempre a 1TM "dilatorias" -oponibles sólo en un cierto periodo de tiempo

o frente a determinadas personas-.

6) Adiüdicatio. Cláusula por la que se autoriza al Juez, en

en las acciones por división o partición de bienes, a adjudicarlos en pleno dominio a quien resultaren
corresponder. 7) Condemnatio. Cláusula por la que

condenar o de absolver.

En sintesis, la fórmula

es

3$

da al Juez el poder de

una orden al Juez planteada más o menos en este sentido: "Si resultan verdaderos los hechos expuestos
en la demostratio y si resulta fundada la pretensión. expuesta en la intentio, y siempre que no resulte
verdadera la circunstancia de hecho o situación de derecho planteada en la exceptio, condena, entonces,
Juez, determinada, o a
determinarse,

verdaderos aquellos. hechos,

Suma

demandado a

pagar resultan

al actor si no fundada aquella pretensión, resulta positivo lo planteado en la exceptio, absuelve


demandado".

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS (punto anterior)

Partes ordinarias

Son!

Condemnatio o Adjudicatio*

Partes extraordinarias-

excepciones.

Demostraratiój

Son::

Intentioj

Praescriptiones;

~33

-16-

LA REPRESENTACION JUDICIAL

En el

procedimiento formulario

Juego

extraordinario-

B
se admitió un tipo de representación distinta de la actual, pues quien sustituía

cualquiera de las partes experimentaba en su persona los efectos del proceso

proceso: resultaba acreedor o deudor en 1a

condemnatio

era consecuentemente

sujeto activo o pasivo de la ejecución a través de iudicati.

ser

la actio

en

Uno y otro pudieron ser sustituidos o representados por un cognitor -debia

instituido en términos solemnes presencia de la otra parte-, y por un procurator

y por un procurator -generalmente un intendente o gerente de los bienes y negocios de SUS


representados, podían tomar su papel sin solemnidades-.

Se llamo defensor à quien espontáneamente y de buena fe tomaba la representación de un demandado


sin mandato de este.

PROCEDIMIENTO ANTE EL PRETOR Y ANTE EL JUEZ

Presentadas las partes ante el Magistrado (Pretor, etapa in iure) el demandante planteaba su pedido de
acción. El magistrado establecía en qué término daria el iudicium y llevaba a las partes a un acuerdo en
la redacción de la formula y en la elecció n del Juez

El Juez (etapa apud iudicem) asistido de un consilium, según las pruebas recibidas, condenará o
absolverá al demandado.

LA SENTENCIA

Impugnable e inapelable, no necesitaba ser motivada. Y una vez que resolvía la controvercia, completa
libertad para valorar la prueba, llega

(sententia) ante las partes.

18 formulación

de

ns
parecer

VIAS DE EJECUCION

Si en la etapa in riure el demandado

SU

admite

quiere

responsabilidad queda abierta la ejecución. Pero si controvertir, no por cierto el mérito de la causa
sentenciada

sino alguna invalidez de forma

sostener que ya ha pagado, habrá, entonces una nueva litis contestatio y etapa apud fugicem: la
condena, en este icaSÒ establicido en el primer juicio.

sera

ejecutiva

por

doble de lo

PUNTO 3-

EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

por

ns

carácter

El proceso cognitorio se caracteriza público, estatal, frente al de arbitraje privado sólo encuadrado y
reglado por el pretor- que presenta el formulariot DO interviene un juez privado, sino un Juez
funcionario, delegado mediato o inmediato del

emperador. Se llamo "procedimiento extraordinario" porque no aparecia la tipica bipartición que había
sido desde los origenes de Roma propia del orden estructura de los juicios privados.
que se

CARACTERISTICAS

El sistema procesal se adecua al nuevo régimen politico inicia con

Principado y culmina en el Dominado: un poder autocrático, que interviene Cada vez más en todos los
aspectos de la vida comunitaria.

-17-

La cognitio extra ordinem no implicaba Que el magistrado o funcionario tratara todo el asunto por

Fi solo podían dar tres posibilidades: a) Su intervención: total en um proceso unitario; b) Delegación
completa a otra persona, particular, magistrado o funcionario subordinado; c) Cognitio en

i ti[ { "

puede llegar hasta haber, como en

procedimiento ordinario, dos etapas: en la primera, redacción de una fórmula y la consiguiente litis
contestation en la segunda, actuación de un funcionario que, en este CASO recibe su poder del
magistrado o funcionario delegante.

Con el sistema extra ordinem tomó cuerpo la idea de que

la administración de justicia es atributo del estado.

proceso era desprovisto al máximo de formalidades: rara vez se presentaban escritos, pero la secretaria
del tribunal sintetizaba en actas las actuaciones orales

Caracteristicas del nuevo proceso es el deber del Juez de sujetarse a criterios determinados para la
valorización de las pruebas. Las presunciones

"de Y

por derecho" en las cuales

no se admite las pruebas contraria presumido o deducido.

la existencia del hecho

BOLILLA IX: DERECHOS PATRIMONIALES


PUNTO 1-

CONCEPTO

La doctrina moderna considera patrimonio al complejo de derechos reales Y personales- y obligaciones


de una persona, apreciable en el común denominador del dinero y constituyendo una universalidad
jurídica distinta de los elementos que la componen.

wins.

EVOLUCION HISTORICA

Los romanos

noción en la época.. consideraban en paterfamilias.

la

no llegaron

ADA

a Lina tal abstracta y precisa

arcaica, sólo las

COSAS Corporales.

orbita patrimonial del

Luego se incluyeron

Jos

30

créditos pero

poder

del

las deudas,

sepean

para

como se
se desprende del régimen de la adrogación y de la manus. A esta etapa corresponde la definición. que da
HERMOGENIANO. de pecunia una de

palabras, junta con bona, referirse al patrimonio- "con el nombre de pecunia se significan no sólo el
dinero constante

sonante sino todas muebles

COSAS

inmuebles 7 tanto las

las cosas corporales Como 10s derechos". Un paso más allá fue posible 19) a travéz de la idea, a
propósito de la sucesión mortis causa

de una necesaria relación entre la entrada en posesión de un conjunto de bienes y la obligación del culto
privado y del pago de ciertas deudas del difunto 20)

2 causa de innovaciones del pretor &l considerar el conjunto de bienes de Una persona como prenda
común acreedores

de SUS

Se llego contable, del patrimonio deducidas las deudas.

asi

al

criterio, más bien de carácter comoj residuo de lo que résulta una vez

-18-

DERECHOS REALES Y DE CREDITO

Los derechos patrimoniales categorías fundamentalesr derechos. obligaciones.

distinguen

dos

reales

personales
personal

Suele caracterizarse al derecho real como un señorio inmediato es decir, sin la intermediación de otra
personat sobre una cosa. Se habla también de una directa relación entre el sujeto y la cosa, en
contraposición con el derecho consistente en una relación entre dos personas determinadas, un sujeto
active/-por que le compete una acción- y otro pasivo: "por que le toca padecer el ser constreñidoral
Cumplimiento de una

prestación-|

PUNTO 2-

LAS COSAS

SUB

Condiciones

eB

todd, ente o porción

En el sentido juridico, COSA limitada del mundo externo al sujeto, al que el pensamiento social, por

de utilidad, accesibilidad, apropiabilidad relativa escaset a reglado las condiciones de aprovechamiento o


en señoramiento para evitar o orcionar los eventuales conflictos de interes entre los sujetos.

El vocablo latino Bres, usado en Derecho Romano tiene

dos sentidos

la

I) el restricto coincide, aproximadamente definición arriba dada de cosa en la materialidad o corporeidad


ta vedes se lo refuerza añadiendole al sustantivo res el adjetivo

corporalis de esas res

toman

an su nombre. refieren, los derechos realesy Con ellas propiedad, resultando así,

en

ellas E

sólo
identifica la

romano

no

99

pensamiento

escindible la cosa en si del señorio sobre ella.

II) Otro dato y de menor

menor relevancia,

en el Que

comprenden no solo las osas corporales sino también otras

incorporeas que aparecen reducidas a los iura, Ö

a los iura, o derechos, tanto -con excepción de la propiedad, que, no se concebia

los reales

con abstracción d

la COSA Que era

ns

objeto- como

personales.

CLASIFICACION SEGUN LAS FUENTES ROMANAS

Res corporales

yores

Son

incorporales. Según GALLD corporales: un fundo, un esclavo, un vestido; y son incorporales: una
herencia, un usufructo y las obligaciones,

obligaciones, las servidumbres rusticas y prediales.

La cosa, concebida antiguamente fuera del patrimonio eran las que por su @naturaleza o diciplina legal
no pueden pertenecer a una persona spartitular así encontramos cosas extra commercium,
incommercium..

Incommercium -las suceptibles de Ser objetos de negocios juridicos patrimoniales,

⠀⠀⠀ Extra commercium al margen de toda relación jufidica patrimonial.

Inpatrimonio Extra patrimonio

Esta división tiene el mismo fundamento de la anterior, en Jas fuentes aparecen también para
caracterizar a las COS&S según estén o no efectivamente en un patrimonio privado.

-19-

Res divini iuris -Res humani iuris

Las primeras caracterizadas por estar consagradas a los dioses, no pueden ser objetos de relaciones
patrimoniales. A) Sacrae Son las destinadas al culto de los dioses superiores:

templos, altares, bosques sagrados. B) Religiosae Son las (cosAB dedicadas

inferiores, específicamente a los manes de lugar donde su propietario responsable de los funerales, ha

hecho enterrar un cadaver,

C) Sanctae -son las COSAB puestas bajo

dioses mediante 18

las

los

divinidades difuntos. El

1a protección de loe ceremonia de la Santio. Eran santae 108 muros y la puertas de Roma, los municipios
romanos.

Las res humani

humani iuris,

iuris, individualizadas por la común característica de ser consideradas al servicio

los particulares o de las comunidades, aparecen divididas en privadas y públicas.

‫יו‬

Las privadas son las que ya caracterizamos commercio p res in patrimonio, en su valor absoluto.
Las públicas

subdivididas en

aparecen

A) Res Communes omnium -corresponden

en

las

de

Como res in

"instituciones"

todos los seres humanos #

el aire, el mar, el litoral marítimo. B) Res publicae el populus romano. tiene no sólo soberanía sino
propiedad: los caminos y los rios, los edificios destinados a la función pública.

C) Res Universitatis -son las pertenecientes a las civitatis del imperio, en tanto personas jurídicas
distintas del estado romano. También considerados como res publicae.

Res mancipi - Res nec mancipi

Las primeras son: las queen

consideraron objeto

del

la Roma arcaica.

25

mancipiums los fundos itálicos las primitivas servidumbres rústicas sobre ellos, los esclavos y las bestias
de carga y tracción..

sobre el

Res nec mancipi son todas las demás que se encuentran

in patrimonio.

* Esta distinción tiene sobre todo relevancia a propósito de la transferencia de las ress las mancipi
requerian formas solemnet Como 18

mancipatio o la in iure cessio -ficción de proceso-. Las res nec mancipi, en cambio, se transmitian por
simple tradición, es decir, entrega.

Cosas Muebles.. Cosas Inmuebles...

I Cosas inmuebles, Son las que no pueden ser movidas, trasladadas de un lugar a otro. Res soli (cosas del
suelo}

II- Cosas muebles son las movibles, trasladables.

Cosas consumibles

Cosas no consumibles

I-

II

PALA

Consumibles son las que perecen COR el primer uso normal: alimentos, combustibles, etc..

normal

OU

implica su

No consumibles Son aquellas Cuyo USO destrucción auque produzca un cierto deterioros una estatua,
una casa, una vestimenta...

Cosas fungibles Cosas no fungibles

Fungibles, son aquellas cosas que son consideradas en las relaciones patrimoniales no por su
individualidad sino por. pertenecer a un determinado género: los granos, los productos manufacturados,
etc..

21

+11

I- LOS romanoS distinguieron, tempranamente entre la

propiedad. Pero,

a pesar de
posesión y 1 a

de concebir a aquélla fundamentalmente como un señorio

hecho o poder de disponibilidad, le reconocieron u otorgaron distintos efectos juridicos según distintas
circunstancias requisitos, Como el

Animo de conducirse. como dueño, la buena fe, la justa caUSA, trancurso del tiempo.

Efectos juridicos de la posesión

el

a) Sirve de base & tres modos de adquisición de la propiedad:

ocupación, tradición, y usucapión:

b) En un

proceso de reivindicacón:

el

poseedor, como demandado,

no debe proporcionar ninguna pruebaj la otra parte debe probar su derecho de propiedad.

c) Cuando hay posesión de buena fe, hay derecho a la adquisición

de frutos y se puede reclamar la cosa por la acción Publiciana como si se tratara de una propiedad
bonitaria.

d) La posesión está protegida contra los actos de perturbación

por los interdictos posesorios.

II- Su carácter de institución.

:5e tiene en cuenta

TS

hecho, fáctica, se pone de relieve

que

todos estos efec juridicos están necesariamente vinculados con la subsistencia de la posesión: en cuanto
ésta cesa, como concreto y actual señorio
de hecho.

TEORIAS DE SAVIGNY, VON THERING Y SALEILLES

Sobre los alcances de la protección posesoria ›

Para SAVIGNY, el fundamento es la paz públică. Para evitar que los particulares se hagan justicia por sí
mismos Se otorgan interdictos sen favor del mantenimiento : del estado

posesorio hasta que,

que, eventualmente planteada la controversia la legitimidad juridica, el tribunal reconozca al titular no ya


de la posesión, sino del dominium,

Para VON THERING, lo que

de

protege en realidad es la

propiedad, que normalmente coincide con la posesión. Es verdad que la propiedad se: protege por la

reivindicación, pero ésta exige la prueba de ese derecho.

La individuación y tutela de la posesión revela un alto nivel de técnica juridica alrededor de dos
principios básicos: el que un estado de hecho debe presumirse de derecho hasta prueba fehaciente en
contrario; el que impide hacerse justicia por sí mismo, aun con convencimiento fundado de tener
derecho.

Para SALEILLES, gurista frances, que estudio el código alemán, sostuvo que el animus deber buscarse en
un juicio objetivo. de la comunidad que

que·la existencia o no se relaciona con la posesoria protegida por interdictos, --no depende tanto de la
relación del sujeto com la cosa, sino del sentido económico que tiene dicha relación según la opinión de
la comunidad. Para que se adquiera la posesión, es menester también de animus, de manera que si
adquirimos la posesión por nosotros mismos, solo se da la posesión cuando Concurre

corpus

el animus, peor si

la persona no adquirimos la posesión hasta el momento 33. RET nosotros sabemos Que 1a

tercera persona, mandatario, hijo de familia o esclavo, tiene en su poder la cosa salvo en el caso del
peculio profecticio.

adquirimos por
tercera

el

ADQUISICION DE LA POSESION

Se adquiere

corpore et animo,

decir,

la

aprehensión o entrada

el poder de disposición de la cosa y la

intención de poseerla a titulo exclusivo.

(20

se elastizó

En el derecho

-22

En cuanto al corpus, la concesión materialista inicial

hasta no hacer necesario el directo o inmediato contacto con la cosa: hubo, por ejemplo, adquisición del
animal salvaje desde que cayó en la red, yuya se han visto aquellos casos de tradición en que no había

que no había una efectiva entrega de la cosa sino una simbólica o puramente mentado puesta a
disposición.

clásico, solo se podía adquirir la posesión por intermedio de otros cuando estos estaban sometidos al
paterfamiliası filiifamilias, esclavos, mujeres in manu JUSTINIANO consideró que se podian adquirir por
intermédio de personas extrañas aun no teniendo conciencia de ello: teniendo posibilidad de voluntad -
dementes, infantes y personas juridicas-: sólo era

sólo era necesaria una posterior ratificación actuado por el tutor, procurador o curadorji
respectivamente.

PERDIDA DE LA POSESION

Aparte de 105 Casos


esclavo,

y de

Do

མ་

no

a1

voluntarios inde pérdida de posesión -como el abandono o la traición-

pérdida del corpus -cuándo: ha buido el

her perdido definitivamente la cosa, o cuando ha sido robada, o incorporada a otra cosa- conviene
destacar que se perdía la posesión por muerte del poseedor, en el sentido de que no era transmigible los
herederos

TUTELA DE LA FOSESION

Para la

jurisprudencia clásica fueron el corpus (cuerpo) o corpore possidere (poseer con el cuerpo), es decir, una
relación material o fisica de la persona sobre la cosa; y el animus possidendi, es decir, la intención de
poseer la cosa para si, defendiendola de los intentos de terceros

INTERDICTOS

La defensa de la posesión se efectúa por los llamados interdictos posesorios.. Recordemos que los
interdictos eran Ordenes del magistrado Cexpedidas a pedido de partes). Los interdictos posesorios eran
de dos clases)

1) los

de retener la posesión (retinendae possessionis),

© orientados hacia el mantenimiento de la posesión,

defender el estado pose

io actua.

anmediato anterior

frente a perturbaciones o agresiones. 2) los de recuperar la posesión (recuperandae

(recuperandae possessionis), dirigidos a reparar el despojo de da posesión, es


decir, restablecer la posesión perdida por manejos de otros.

PUNTO 1

BOLILLA X: LA PROPIEDAD

-41-

en 230.

CONCEPTO Y EVOLUCION

Nuestra noción de propiedad alude a la creación romana campo, creación que se ha trasmitido al
occidente y al mundo entero en la medida en que éste se ha occidentalizado.

La propiedad, más que definida, intuida en esa versión romana, se presenta Como el potencialmente
más pleno y absoluto señorío jurídico sobre una cosa corporal.

la cosa.

Señorio, porque hay un poder directo e inmediato. sobre

Juridico, no porque -como es obvio- el derecho objetivo lo sanciona y proteje, sino por su caracter, ideal.
Potencialmente más pleno

absoluto, por 1 a plenitud de facultades

Sobre coSA corporal, porque

extraña

la idea de una propiedad sobre inmaterialidades.

los romanoS

CARACTERES

El dominio o propiedad romana presenta los siguientes caracteres, resultado de las modalidades de
desarrollo históricos.

A) ABSOLUTA

No porque Πε

También se vincula
génesis

pueda haber limitaciones, sino porque todas las facultades del titular que no están taxativamente
prohibidas o limitadas quedan indeterminadas e infinitas

carácter de absolutez esa

tendencia de la propiedad sobre una

a ejercer -dandose las condiciones legales- una especie de atracción de la propiedad de las cosaAS que

una natural

artificialmente, 10 que concreta en la institución de la accesión.

B) PERPETUA

MORADA

No se extingue por el no, ejercicio, ni lleva en si una causal de extinción ni

puede ser constituida por un plazo determinado. Si, en cambio, puede pactarse que el adquiriente debe
retransmitirlá al cabo de un tiempo al transmitente

C) EXCLUSIVA

No se concibe una simultanea titularidad de dos o más sujetos sobre una misma cosa, PPara superar esta
imposibilidad se concebira el condominio, basado en la coexistencia de varios derechos de propiedad. de
distintos sujetos, pero sobre partes alicuotas o ideales de una cosa

PUNTO 2-

MODOS DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD DEL DERECHO CIVIL

Son los hechos - juridicos que establecen

a adquisición por parte de una persona determinada del derecho de propiedad

sobre una cosa.


A

Las fuentes romanas distinguen entre modos adquisición del ius naturale o ius gentium

ius gentium comunes

comunes a todos los hombres, porque

porque tenian Su base en las naturalis ratio- y modos propios del › ius civile Creservados exclusivamente
para. los ciudadanos romanos, aunque la mancipatio se le permitiera a los no ciudadanos dotados de jus
commercii.

21

PUNTO 3-

-42-

PERDIDA DE LA PROPIEDAD

La propiedad se pierde cuando

a) cuando 1 a cosa deja de existir por hallarse materialmente

(destruída)

b) cuando la cosa deja

propiedad privada.

c) cuando se

libertad.

ser juridicamente susceptible de

captura' un animal' salvaje y luego éste recupera sul

PUNTO 4-

EL CONDOMINIO

Es la consistencia de dos o más titulares del derecho de propiedad sobre una cosa.

I. Primitivamente,

consortium ercto non cito, que se constituía automáticamente entre dos decendientes sometidos

la inmediata patria potestad del pater.


pater. Un

Un ius

ius prohibendi (derecho de veto) completaba la semejanza del ejercicio de ese condominio con la
colegialidad de la magistratura.

la única forma de condominio era

que de

II. Surgió luego un nuevo tipo de condominio basado en la dea del que el derecho de cada uno de la cosa
está limitado por El concurrente derecho de los otros a una porción o cuota ideal, que acrecé
automáticamente ante el abandono que las cuotas ideales realicen los condominios. III. En el derecho -
Justinianed se tendi6. en cambio,

1) conciderar al ius prohibendi sólo como defensa previa a la concreción del acto no querido y 2)
organizar un régimen de decisión por mayoria de cuotas.

DERECHOS

PUNTO 5-

LA REI VINDICATIO (reivindicación)

COSA

· Es la acción del que pretende ser propietario ex iure quirilium y que no se halla en posesión de ta

contra poseedor para lograr la restitución de ella valor

el pago de SU

Frocedimiento

En los primeros tiempos la reivindicación se tramitaba con la legis actio sacramento in remy en: la que
ambas partes debiar afirmar en la etapa in iure- Y probar

12 apud iudicem su derecho de propiedad.

hácía

En el procedimiento per sponsionem, el

el actor prometer, por una sponsio del demandado, que éste le pagaria una suma si el actor era
reconocido como propietario quiritario de
COSA.

A partir del periodo clásico fue la formula petitoria vel arbitraria, en la que también sólo al actor
incumbe la prueba de su derecho de propiedad.

-43-

Restituciones

La cosa reivindicada debia

ser

restituida con todo cuanto el actor hubiere tenido si le hubiera sido devuelta en el momento de la litis
contestatio, a saber: A) la cosa reivindicada Y SUS accesorios; B)

frutos percibidos! C) indemnizaciones por los daños ocurridos; etc..

SOI

ImpensaS

Su vez

resarcir

El propietario reivindicante debía, a los gastos hechos por el poseedor en razón de la cosa. a) Los gastos
necesarios -sin los cuales la cosa hubiera perecido o sufrido daños- deben ser reintegrados al poseedor
de buena fe.

b) Los gastos utiles que han producido un mayor valor objetivo de

la cosa deben abonarse al poseedor de buena fe. c) Los gastos voluptuarios -por ejemplo haber

estatuas- no dan lugar a resarcimiento.

instalado

PUNTO 6-

LA PROPIEDAD BONITARIA Y LA ACCION PUBLICIANA

ap:

Acción publiciana: Es una acción, creada por el pretor PUBLICIUS, contemporáneo de CICERON, A
imitacion reivindicación, que se otorga a quien ha perdido la posesión de una cosa que estaba en tren de
usucapir, para que pueda recuperar dicha posesión.

Esta acción puede ser ejercida por: (A) el propietario bonitario; B)) todo poseedor a non domino (no de
parte del dueño de la cosa), pero con iusta causa y bona fides; C) el propietario quiritario, que necesitará
una prueba más fácil que si intentara una reivindicatio.

MORA

El propietario bonitario

DERECHO

El adquirente, por tradición de una res mancipio, no había adquirido el dominio quiritario por

por falta del acto legitimo -mancipatio o in jure cessio-, pero tenía todas las condiciones para usucapir.
Su riesgo era perder la posesión antes de cumplir el plazo de la usucapio. El pretor le protege el derecho
sobre la cosa que tiene in bonis (en su patrimonio).

El poseedor de buena fe a non domino

La acción publiciana fue extendida para todo adquirente ex iusta causa que por falta de titulo del
enajenante no hubiera alcanzado inmediatamente la condición de

de dominus. También el Pretor concedia la posesión»

El propietario quiritario

Este puede utilizar la acción publiciana con la ventaja. de que la prueba a rendir

prueba a rendir es menos exigente que la necesesaria para la reivindicatio.

22

PUNTO

-44-

BOLILLA XI: LAS SERVIDUMBRES

CONCEPTO Y EVOLUCION HISTORICA

En el Derecho Romano se configuraron

se configuraron algunos derechos sobre las Cosas, tutelados erga omnes que, al coexistir con la
propiedad, la comprimen toda

1 Que

desgajan específicos contenidos, pero que, cuando cesan, la propiedad elásticamente recupera aquellos
contenidos.

vez:

Son derechos limitados sobre

sobre cosa ajeria: si la cosa deviniera propia del titular de cualquiera de esos derechos, ese derecho se
extinguiría, confundido en la absolutez del derecho de propiedad.

Esos derechos sobre

250.7.

ajena

servidumbres y derechos reales pretorianos.

Servidumbre

dividen

Para el derecho clásico, servidumbre era la

la sujeción juridica permanente de un fundo para proporcionar determinado beneficio a otrofundo

fundo ajeno constituida de Una vez por los respectivos propietarios.

En el derecho JUSTINIANED; la categoria de servidumbre se alarga con la inclusión de las


equivocadamente designādas servidumbres legales que son, en realidad, limites legales (del dominic- y
de los antiguos derechos de usufructo, uso, habitación y operae servorum:

CLASES

FRANJA

Tenemos dos. tipos:.

servidumbres

personales

servidumbres prediales.
CARACTERISTICAS DIFERENCIALES

Servidumbres Personales: Debian

Ber

establecidas en

beneficio de una determinada persona. Temporales (se extinguen en principio, con la muerte del titular),
Pueden tener Como objeto bienes muebles o inmuebles

Servidumbres Prediales: Establecidas para una objetiva y permanente utilidad de un fundo vecino.
Perpetuas. Sólo tienen como objeto inmuebles.

Resultaron comunes a las dos categorias los siguientes principios, formados en relación con una u otra.

a) Para nadie hay servidumbre de la cosa propia: En el derecho de propiedad ya a confundirse el derecho
real limitado tuando

coincide en un mismo titular.

hacer Lo que la

b) La servidumbre no puede coincidir en

servidumbre imponeal: propietario del fundo gravado padecer o soportar

soportar el ejercicio de la servidumbre, hacer

es un

no

c) No puede haber servidumbre de una servidumbre. Este principio

se originó. enla imposibilidad de establecer un usufructo:. sobre una servidumbre predial,

PUNTO

SERVIDUMBRES REALES O PREDIALES

Son derechos reales sobre

COSA

ajena consistentes

una sujeción juridica permanente de LIN fundo en provecho o beneficio de otro. Derechos, por lo tanto,
transmisibles, en su aspecto activo y pasivo, a los sucesivos propietarios del fundo dominante y del
sirviente, respectivamente, como cualidades inherentes e inseparables de los fundos.

Las servidumbres

45-

debían

ser:

A)!! útiles, .B)

inalienables, C) indivisibles, D) de causa perpetua, E) posibles, F) perpetuas.

Se clasifican en rústicas y urbanas:

y urbanasi La distinción basa en la diferente función y estructura de cada servidumbre,

carro

Servidumbres Rústicas: Responden a exigencias agricolas de la producción de frutos. Las más antiguas
fueron las tres de paso, -derecho de pasar a pie o a caballo; de arrear el ganado; de transportar.
materiales. con

través de: un camino construido de ciertas medidas- Y la de

acueducto: derecho de derivar agua o conducirla a través del fundo sirviente.

Otras servidumbres rústicas se refieren al pastoreo abrevadero de bestias empleadas en el cultivo

dominante.

Servidumbres Urbanas:

Corresponden ·

fundo

exigencias

edilicias de sostén, iluminación, vistas, en: favor de un edificio. Las más frecuentes fueron las de dejar
caer del techo

.
el agua pluvial directamente sobre el fundo sirviente; las de desagüe; las de apoyar o introducir vigas en
el

introducir vigas en el muro del fundo sirviente; las de asegurar

de asegurar Juz y vistas, con la abstención de construir a más de cierta altura o distancia, etc.

PUNTO 3+

SERVIDUMBRES PERSONALES

las

Con esta denominación sistemática

sistemática en oposición servidumbres prediales

reales, el derecho Justineaneo comprende: usufructo, uso, habitación y operae servorum.

Elementos constitutivos

RANJA

El usufructo (ususfructus o fructus)

losafru

un derecho a percibir para siglos frutos de una cosa ajena, dejando a salvo su sustancia, es decir, sin
poder alterar la estrucura ni el destino económico de la cosa.

DERECHO.......

a) Correlación con el destino económico della cosa. El destino dado a la cosa por el propietario era el
encuadre del derecho usufructuario, quien debía ejercerlo como varón probo.

b) Carácter personal. En razón de

En razón de su conexión con una persona la servidumbre terminaba cuando aquella dejaba cuando
sufria una capitis deminutio.

estaba

de existir o

constituido a
c) Carácter temporal. - El usufructo,

término, o duraba hasta la muerte del usufructuario.

USO

TH

Ejercicio del poder de manejo pero sin disfrute de una Cosa fructifera o infructifera- consistio en la
faculdad de usar COSA dentro de los estrechos limites de las necesidades propias o familiares.

eun

Diferia del usufructo no porque estuviera excluida percepción de frutos sino porque

no otorgaba derecho totalidad de los frutos: sólo lo otorgaba a aquello que suficiente para la
subsistencia suya y de los suyos.

El régimen del derecho de uso

usufructo.

Sa:

1.સ

Pas

idéntico al del:

23

-46-

HABITACION

Era, en la época de JUSTINIANO,

derecho real que. facultaba a su titular a habitar una casa de otro y aun a darla en locación a terceros.

OPERAE SERVORUM

También en el derecho Justinianeb era un derecho real que facultaba a valerse de la actividad de
esclavos ajeno y aun a locarla.

PUNTO 4-
ACCIONES TUTELARES DE LAS SERVIDUMBRES

Las servidumbres estaban protegidas por acciones reales Y por interdictos.

reales eran dos: La confesoria y la

megatoria.

Las acciones

La confesoriar

5.

es. la accion in rem que se acuerda titular de la servidumbre contra tel: propitario del fundo sirviente o
contra cualquier tercero para el reconocimiento de la servidumbre

remover cualquier obstaculo que se oponga injustamente a su ejercicio.

La negatoria: en

ejed

cambio es la que tiene el titular de un inmueble de una cosa para negar el ejercicio de un derecho sobre
la misma. a quien no tiene constituida sobre servidumbre. De ahí que se llama negatoria.

una

Los interdictos eran

protecer la propiedad.

301

mismos

que

ervían

para

TURKEY MALA KANG MANA MAIN SAAN SAA

DERECHO

BOLILLA XII. DERECHOS REALES PRETORIANOS

Llamados asi por que tuvieron SU origen


:

13

protección dada por el Pretor a ciertas relaciones. Se dividen en dos grupPOS: enquel derechos reales de
goce, formado por la enfiteusis y la superficies) y el de derechos reales de garantía, formado por la
pignus en sus dos variantes: entrega de la prenda (o prenda) y la convención pignoraticia (o hipoteca)

PUNTO 1-

ENFITEUSIS

rabe.

de

La institución clásica que aparece Como antecedente para que JUSTINIANO conformara,

acuerdo con- necesidades y prácticas del mundo heleno-oriental el derecho real de enfiteusis, fue la
possessio del ager vectigalis, concedida por el estado 0. los municipios en forma permanente siempre
que se Pagaral el canon establecido.

El nombre de enfiteusis significa en griego plantación. La enfiteusis, concesión perpetua o a largo plazo
de un fundo, confiere un derecho real de goce similar al del usufructo, pero con las siguientes
diferencias. Zi

(A) El enfiteutà puede transformar o alterar las condiciones o el

destino económico del fundo; no el usufructuario, dejar a salvo su sustancia o esencia.

que debe

-47-

(B) El usufructo se extingue

la persona de su tituları en cambio la enfiteusis es transmisible a los herederos y puede ser cedida,
siempre que se haya ofrecido una preferente opción al nuevo propietario para que

que pueda quedarse con la enfiteusis por el mismo precio ofrecido por ella o recibir un dos por ciento de
ese precio.

(C) Elenfiteuta) adquiere todos los frutos separados y, además,

los incrementos a mejoras, como si


si fuera el propietario y en abierta oposición al clásico principio de "la superficie hace parte del suelo".

---

(D) El enfiteuta debe pagar un canon anual con la alternativa de

perder su derecho si no paga durante tres años.

SUPERFICIES

de que todo lo construido sobre

Para la propiedad romana importaba el principio básico.

10

el Suelo pertenecía al propietario de éste. Pero,

Pero, con el antecedente de concesiones de construir y gozar de edificaciones sobre suelo público y de
correlativa tutela interdictal del Pretor

estructuró e) derecho justinianeo un derecho sobre suelo ajeno,

de

La superficies vino resultar a91 un. derecho real de total y estable goce

edificio favor de quien lo había construido y pagaba un Canon anual llamado solarium de solum (suelo)-,

otros derechoS reales

PUNTO 2-

PRENDA E HIPOTECA

Frente a

sobre cosa ajena,

Cosa

consistentes en derechos limitados de gode, la prenda e hipotecă son considerados derechos reales de
garantía, pues, constituidos sobre una
están dirigidos a ejercer presión sobre su dueño para llevarlo al cumplimiento de una prestación de vida
vinculan

Cosa com la eventual satisfacción -indirecta- del crédito 8 través de ella

โด

La

primera garantía real entre 105 romanos fue la fiducia -de fides: buena fe-. Consistía en

fe-. Consistia en la alienación de una cosa hecha Con la finalidad de la fiducia, lo que entrañaba la
obligación de restituir la cosa al mancipante ocedente, una

una vez. pagada la deuda que se había querido garantir..

El acreedor podia vender la COSA

había sido autorizado a ello con un pacto de venta¡ debía dar al deudor todo lo que el precio excediera la
deuda garantida (superfluum).

II. Luego fueron constituyéndose otros vinculos reales aptos para garantirle al acreedor la satisfacción
indirecta de su crédito sin necesidad de la transmisión - de la propiedad: la prenda y la hipoteca.

III. La prenda consistió al principio en la simple entrega de la tenencia de una cosa mueble o inmueble al
acreedor, permaneciendo para el deudor la propiedad.

IV. Era. costumbre que los esclavos y otros elementos necesarios para la agricultura introducidos por el
locatario en el fundo arrendado fueran vinculados en prendas para la garantia del alquiler.

V. Luego, con la posterior extensión de esta acción cualquier otra constitucion en garantía,

en garantía, quedó perfilada frente al pignus, basado eri 1 a entrega de la cosa en garantia

al

acreedor, la convectio pignoris (convención de prenda) o -como la llamó más tarde, con vocablo griego-
hipotheca, que tenía la misma misión que esa prenda pero que no requeria la transmición de la cosa al
acreedor.
124

-48-

Prenda e hipoteca recaian, pues, indistintamente sobre. bienes muebles o inmuebles y con el mismo
carácter de garantia real la única diferencia es que la última no requería la entrega de la Cosas al:
acreedor. Por ello, la hipoteca resultó de más práctica y frecuente utilización respecto de los inmuebles.

PUNTO 3-

OBJETO

En principio, el objeto sobre el que se constituye la prenda o la

hipoteca, debe ser

ser de propiedead del constituyente ese derecho real en garantia de una obligación propia o ajeha.

a) Efectos: El acreedor prendario adquiere la posesión ab interdicta, e9 decir, 1#

posesión que confiere

que confiere la tutela interdictal. Pero no en la posesión para usucapir o adquirir la prescripción
adquisitiva de la cosa dada en prenda.

b) Derecho de preferencia: ES e derecho de acreedor prendario, que es el de pagarse com el resultado


producido de la venta.

En el caso de la hipoteca, se plantea la posibilidad de concurso de acreedores hipotecarios, siendo el


primero en tiempo: el mejor en el derecho.

c) Extinción de la hipoteca: Se extinguian þor el cumplimiento total

la prestación, pues si era parcial, subsistia por entero la garantia pignoraticia.

por

Extinguianse también por la venta de la cosa por parte del primer acreedor por renuncia, por
prescripción - confusión de las calidades del acreedor y propietario. También se extinguian,
naturalmente, por la destrucción de la cosa.

PUNTO 1

SALA
CEPTO

BOLILLA XIII: CONCEPTO DE LAS OBLIGACIONES

NOCION DE OBLIGACION

de

La noción de obligación da la idea de un vinculo, una atadura de una ligazón de constreñimiento juridice
de una persona respecto a otra.

DEFINICION

La obligación es un vinculo juridico en virtud del cual una persona denominada deudor ce encuentra
constreñida all téner que cumplir una determinada prestación a otra persona denominada acreedor;

ELEMENTOS

Podemos distinguirlos por su clasificación:

POR EL SUJETO: Los supuestos prevén la exitencia de una pluralidad de acreedores aspecto activo- o de
una pluralidad de deudores aspecto situaciones al mismo tiempo.

pasivo-, incluso, en 9.

algunos CASO

ambas

POR EGGVINCULO: · Es un vinculo. juridico, lo Cual significa que constituye un poder de agresión que el
derecho otorga al acreedor

CASO en que eldeudor no diere

en

cumplimiento a la prestación.

-49-

POR EL prestación puede praestare.

OBJETO:

objeto

es
prestación. La consistir en un dare; en Un facere,

en Un

Dare es la prestación QUE consiste en entregar al acreedor.una cosa transmitiéndole la propiedad.

hacer

Facere consistia

Praestare la

en la prestación de hacer.

palabra ES equívoca¿ tiene

de no

varios

¥50)

sentidos, el más cóncreto y vinculado al objeto de la obligación, se entiende COMO la entrega de una

para constituir sobre ella NO un derecho real, sino un derecho de crédito, como ocurra en la locación de
cosas en el comodato, etc..

.'

PUNTO 2-

EVOLUCION HISTORICA

I. Las obligaciones más antiguas, ) son aquellas Que tienen SU fuente en hechos ilícitos, es decir que
resultan de la comisión de น delito, pero haciendo referencia # 105 delitos privados y no a los delitos
públicos.

el

II. En el derecho antiguo se conocieron algunos ritos juridicos capaces de crear situaciones obligatorias.
Por ejemplo

nexum en la sponsio, más tarde aparecerá la stipulatio.

III. La responsabilidad: emergente del nexum va a sufrir una alteración hacia el 326. a.

Se aprobó la. Iex Poetelia Papiria, según la cual se habría atenuado là responsabilidad del Cuerpo del
deudor. parā permitirse, en cambio, la ejecución del patrimonio.

H#

IV. El paso siguiente estará dado, ya en el derecho clásico, por la admisión de las obligaciones del ius
gentium bajo la protección del Pretor, de tal modo que las obligaciones podrán ser divididas en civiles y
honorarias o pretórianas,

PUNTO 3-

FRANJA

DIVISION DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO AL VINCULO

A) Obligaciones de derecho estricto y de buena fe: Esta división está relácionada con las obligaciones

las obligaciones stricti iuris como

stipulatio, (sólo pued

(sólo puede reclamarce aquello que fue

ser una estrictamente convenido)

Y también con las obligaciones de buena fe, el arbitrio judicial tiene más juego a su interpretación..!

as

B) Obligaciones civiles y naturales: Lo normal de una obligación es que esté protegida por una actio, de
tal modo que cuando no

cumple con la prestación, se puede demandar SU cumplimiento.

Naturales: se entiende como La

opuesta a civiles: es el sentido de lo fáctico frente a lo juridico.

En cuanto a los supuestos de obligaciones naturales, los podemos encontrar, en/los créditos y sen las
deudas en aquellos sometidos a potestas (como en el caso de los hijos y los esclavos, como así también a
las mujeres)

Obligaciones civiles: son - aquellas que reconoceri fuente en el ius civile


en #

consecuencia, resultan protegida por una actio civilis,

OBLIGACIONES NATURALES. CARACTERES. FUENTES Y EFECTOS.

..

Entre los efectos-corresponde señalar los siguientes: 1) Si

pagaba Wha obligación natural, no⋅ se podia luego repetir, por la condictio indebiti, lo pagado, aun
cuando ese pago Se

ubiese

efectuado

por

error

por

considerárselo

exigible.

25

-50-

2) Una obligación natural podial compensarse

obligación civil.

una

3) Igualmente, se podia novar una obligación natural convirtiéndola en una obligación civilisse bel

4) Podían ser afianzadas por medio

afianzadas por medio de una fianza, una prenda o de una hipoteca, n

de

5) Por su carácter de naturales eran tenidas en cuenta

en el computo de la herencia y del peculio.

PUNTO 4-
RESPECTO AL OBJETO:

A) Determinadas e indeterminadas.

La obligación tiene que tener determinado el objeto, el caso tipico de obligación de objeto determinado
es el de especie, o sea cuando el deudor se obliga a entregar al acreedor una cosa determinada.

Si la prestación está totalmente

Ahora bien

indeterminada, no hay obligación. Pero la indeterminación que ser absoluta, porque hay obligaciones en
que da prestación

está relativamente indeterminada.

B) Alternativas y Facultativas.⠀

En la obligación alternativa, la prestación es única, pero al deudor de

dada la opción de elegir spara su -objetos establecidos

cumplimiento entre disyuntivamente.

..

das

mas

en

En la obligación facultativa, la prestación reside un objeto determinado, pero el deudor tiene la facutad
de liberarse entregando otro en el momento del pago.

C) Divisibles e indivisibles.

Son divisibles las obligaciones cuando las prestaciones partes esin menoscabo de su

debidas pueden ser fraccionadas en: naturaleza o valor- a 10s efectos

contrario, son indivisibles.

efectos de

de su cumplimiento, De

Del lo
A

RESPECTO AL SUJETO

OBLIGACIONES CONJUNTAS:

Son aquellas.

en

pluralidad de vinculos y pluralidad de objetos.

que hay pluralida de

sujetos,

OBLIGACIONES SOLIDARIAS:

Si existe un

SDTO acreedor y Varins deudores obligados solidariamente, puede exigirsele el pago integro de la
prestación a uno cualquira de ellos. Pero una vez pagada, la obligación se extingue para todos.

Las obligaciones solidarias contrato, de un testamentoʻo de la ley.

pueden

nacer

un

CARACTERES Y EFECTOS:

Las obligaciones solidarias se plantea el problema si el deudor que pagó tiene derecho a exigir a los otros
code dores una cupta aparte de contribución; y otro tanto ocurre en

del acreedor que percibió la prestación, en el

en el sentido de si puede ser obligado a distribuirla entre los coacreedores.

-51-

BOLILLA XIV: FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

PUNTO 1-

FUENTES: CLASIFICACIONES DE GAYO


Gayo, en sus Instituta", fue el primero en clasificar las fuentes de las obligaciones, estableciendo que
éstas nacen de un contrato o de un delito.

Posteriormente, en otra obra suya, "Libri rerum cottidianarum sive aureorum", agrega a la clasificación
bipartita originaria un tercer cuadro de figuras que deja indeterminadas, llamándolas "varias figuras de
causas”.

PUNTO 2-

CLASIFICACION DE LAS INSTITUTAS DE JUSTINIANO

En JUSTINIANO

encontramos explicitadas estas figuras (las de Gayo) algunas de las cuales, por su cercanía con los
contratos, las llama quasi ex contractu; en tanto a otras, por su parecido con los delitos la denomina
quasi ex maleficio o quasi ex delicto.

Quasi ex contractu: Es cuando una persona está obligada contra otra sin que entre

Ambos

medie acuerdo o convención alguna, es decir que aquí no hay acuerdo de voluntades.

Quasi ex delitos: En un delito

delito siempre hay una intención dolosa, pero puede pasar que la intención dolosa sea culposa, es decir
aquel hecho

en donde no se ha puesto la debida

atención, y en cuyo caso existirá un quasi ex delito.

CRITICA

FRANJA

Se le critica esta clasificación A JUSTINIAND pues es incompleta, ya que no figuran otras fuentes como la
ley, el abuso

del derecho, el enriquecimiento sin causa, etc..

DERECHO

PUNTO 3-
CONVENCIONES

La palabra convención tiene como equivalente romano 1 palabra conventio. Esta quiere decir concurri je

un lugar dos o más personas que 品牌 ponen de ante mano de acuerdo con un propositio. Es entonces
un acuerdo de voluntades sin finalidad juridica, pero cuando el consentimiento tiene como finalidad la
juridica, entonces recibe el nombre de pactols:

PACTOS Y CONTRATOS

ТАНЫТЫЫ

Racto 麻雞 la convención que persigue un fin juridico, destinado a crear modificar o extinguir bechos
juridicos, fundada en el derecho de gentes, pues no están provistos acción y sólo producen excepción.
Pueden ser pactos públicos o privados. A SU Yez los pactos privados se clasifican en pactos

...

i.

desnudos y pactos vestidos.

natural

Los desnudos. -solo

El pacto vestido

producen excepción y obligación.

una excepción. a éste principio ya que está protegido por acción y por lo tanto crea

crea obligaciones civiles

(26)

-52-

1a

10s

una

El contrata es una especie de pacto. Tiene elementos de

convención y del pacto, pero además མ declaración de voluntad común, destinada crear obligaciones,
que tiene un nombre dado por el derecho civil y esta protegido
por un acción.

Tiene cuatro elementös": a saber:

19- La convención o consentimiento. 29- El efecto: crea obligaciones,"

139 Nombre civil dado por el derecho todo contrato

debe tener nombre.:

49- está protegido por una acción.

por un Este concepto clásico

bizantina, donde

donde también voluntades que tiene por crear derechos reales.

alterado en la época se lo 11amaba así al

Do de finalidad no crear obligaciones, sino

DIVERSAS CLASES

CONTRATOS VERBALES

Son aquellos que se perfeccionan por el pronunciamiento

de palabras solemnes.

Se denomina stipulatio a una promesa oral de realizar una prestación, a instancias de una pregunta,
realizada por quien va a resultar acreedor.

ANIA

CONTRATOS LITERALES

Son aquellos Que

perfeccionan por medio

de la

escritura

H
CONTRATOS CONSENSUALES

Son aquellos que Lee Ripert

perfeccionan por el

consentimiento, Tsin ser requisito nece rio ninguna formalidad verbal o escrita.

PUNTO

DELITOS

ConceptoL

Se entiende por delito todo acto ilicito sancionado con una pena

por

que esté

es

Para resultar responsabilizado

un delito suficiente, en cuanto a la edad, ser impuber pubertati prokimus, pero también pueden serlo
algunos que· carecen de capacidad negocial, como el del esclavo o del pródigo."

Los romanos. conocieron dos clases de delitos los:

públicos y los privados.

En realidad,

romanos

más que concebir una categoría genérica y abstracta de delitos configuraron una serie pequeña de
figuras delictuales concretas, como el

como el furtum, la rapina, el damnum iniuria datum y la iniuria.

FURTUM

Consiste en

apoderamiento de Lina Cosa ajena para considerarla como propia en contra de la voluntad de su dueño,

La figura del furtum se irá configurando lentamente. For cierto que excedió lo que hoy en día se conoce
por

hurto pues englobaba también otras situaciones.


13.

my

RAPINA

Se la entiende. A la sustracción: violenta cometida por una banda de hombres, si bien posteriormente se
admitió que un delito era rapina aun cuando la sustracción la hubiese cometido un solo hombre y
siempre que mediara la violencia, con armas O sin ellas Por esta razón configura un furtum calificado.

#t

DAMNUM INIURIA DATUM

Se trata.

Se

cosa ajena. realidad Aquilius, tal

se refiere

Fue trato

INIURIA

del daño ocasionado en forma culposa sobre

contemplado por la lex

la Jex Aquilia, que, en plebiscito propuesto por el tribuno a principios del siglo III a.C..

de

La palabra iniuria tiene un sentido muy amplio cuando

todo aquello que no se bace conforme a derecho Aquí, en cambio, contempla en forma restringida toda
acción fisica -golpes de puño, fracturas verbal -insultos- o escrita libelo agraviante- que afecte a una
persona libre,

LEX AQUILIA

y el tercero se relacionan con este delito.

En el primero

esclavo ajeno
Contiene tres capítulos, de los cuales sólo el primero

se establece que. "quden: matare injustamente a Un

0 a un cuadrúpedo que se halle comprendido en. un rebaño, sea condenado a dar al dueño tanto cuanto
fuera el máximo valor que hubo tenido la cosa en ese año"

En el tercero se prevé toda otra clase de daño sobre cosa ajena Como

el herir los comprendidos en el capítulo primero, o la quemadura, fractura, ruptura o derramamiento de


una cosa aj ena La pena consistía en pagar al dueño el maximo valor que hubiese tenido la COSA

los treinta días anteriores al

daño.

Ber

VARIAE CAUSARUM FIGURAE (varias figuras de causa)

En la época de

de JU

JUSTINIANO encontamos estas figuras agrupadas en torno a dos grupos: los quasi quasi ex delicto.

contractu y los

(YA DESARROLLADOS)

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

.:

Se suele mencionar también Como una. fuente de las obligaciones el llamado "enriquecimiento sin
causa". Estamos ÁCÁ en presencia de

doctrina moderna, según la cual una persona no puede enriquecerse por una

por una cosa que le haya dado otra sin la existencia de una Causa jurídica CLA asi 10 justifique. Los
romanos sólo contemplaron algunos CASOS concretos elaborados por el Pretor sobre la base de
concesión de las condictiones, serían las siguientes:
:

A) La condictio indebiti, para obtener la restitución de lo pagado por error.

B) La condictio

devolución

para lograr 1 a

ilícita o inmoral.

C) La condictio

ob turpem Causam

de

una

prestación

esnej

restitución de una.

conseguir la teniento en Cuenta un

produce.

resultado

iniustam causam, hecha por causa.

data CAUSA : non secută, para. prestación había sido hecha futuro, cuando éste no

CAUSA, que engloba

D) La condictio sine supuestos de inexistencia de causa..

todos los

27

-55-
A) EI

errori

entiende

por

error

el

falso

conocimiento que la las partes tienen sobre el acto o negocio llevado a cabo sobre un aspecto esencial
del mismo.

Tipos de error:

1) Desencuentro total entre lo que las partes: han querido

celebrar y lo realmente manifestado.

2) Cuando se ha realizado el negocio con una persona distinta de

@quella Con la cual se queria celebrar el mismo.

3) Cuando es. realizado

que creia celebrarlo.

4) Cuando recae sobre las

del negocio.

negocio sobre un objeto distinto del

características esenciales del objeto

5) Cuando recae sobre la cuantia del objeto.

‫أنا‬

B) El dolo. Se entiende por dolo la realización de todo maniobra engañosa maquinación astuta tendiente
a
tipo de provocar un estado realizamos el negocio.

de error de la otra. pante.com la cual

C) La violencia: En este vicio debemos distinguir dos supuestos: A) la violencia física y B). la violencia
moral coacción..

PUNTO 3-

EVOLUCION HISTORICA Y NOCION DE CADA CONTRATO

1. En edderechasquiritario la palabra contrahere se aplica en un derecho, muy amplio. En cambio,


contractus" Como derivado de contrahere- es mucho más tardío de lo que se piensa, hasta tal punto que
no figura en

figura en muchos autores clásicos y: sólo aparecerá en forma un tanto aislada en un texto de VARRON.

1a

mera

II. En el viejo ius civile,

Conventio o el pactum no engendran obligaciones furidicas. Para que pueda surgir

convención

la obligatoriedad será necesario qu

que.

esa

este

incorporada a un acto formal, Elloses lo que ocurre com el nexum la sponsio y más tarde con el de la:
stipulatio

III. En virtud de las exigencias nacidas del comercio y en general con el tráfico juridico, el pretor
peregrino comenzó a reconocer distintas formas contractuales del jus gentium, Como los contratos
reales y los consensuales..

IV. Ya en la época clásica, GAYD dice de cuatro formas posibles de obligarse por contractus. que una
obligación fuese contraida como consecuencia.

1) de la entrega de una cosa (re) 2) del pronunciamiento

ciertas palabras (verbis),


ep

ciertos registros por escritos (litteris) Dy 4). del

consentimiento (consensu).

Cosas.

de

V. En la época clásica el elemento consensus : aparece. en segunda · linea detrás de las formas o de la
entrega de las

Poco a poco, pues, se van: configurando los "requisitos" para que se de un contrato, los cuales
podríamos resumirlos del siguiente modo: 11 que haya UN consensoț: 2) destinado a crear obligaciones;
3) que teriga un hombre propio (tenían un nombre en

edicto del Pretor al

concedérsele una acción); 4) que esté

protegido por una acción.

28

56-

VI. Se conformó también, por razones. de equidad, la doctrina de los contratos imnominados-comienzos
del principado-.

el derecho imperial de

VII. En el

pactos gozarian

se admitira que ciertos acciones, por ejemplo, en los C4505 de la donación y de la constitución de dote.

VIII. 5610 en. el Derecho Romano bizantino

oriental se dará a la voluntad un valor más genérico en la fuente contractual.

CLASES DE CONTRATOT

los
que

as

Según GAYO, existen cuatro clases de contratos, verbales, los literales, los consensuales y los reales.

A) Los contratoS verbales son ··· aquellos perfeccionan por el pronunciamiento de palabras solemnes.

La stipulatio,

una. promesa oral de realizarjuna prestación, a instancias de una pregunta, realizada por quien va a
resultar acreedor

se trata de una promesa solemne de dote, que podia ser hecha por la mujer misma que iba a contraér
matrimonio, o por SU pater,

un. deudor de ella,

estaba dirigida a especificar qué bienes constituían la dote.

La dotis dictio, se

La promissio iurata liberti, consistía en una promesa juramentada por la cual el liberto se comprometia
efectuar determinadas obras en favor de su patrono.

B) Los contratos literales Son aquellos que perfeccionan por medio de la escritura.

Nomina transcripticia. Se vinculan estos contratos con la costumbre que tenía cada pater de 1levar el
estado patrimonial en dos libros, adversaria y codex accepti et expensi.

Chirographum era un documento firmado solamente por el deudor y sellado com SU anilloj aquél
quedaba en poder del

acreedor

ocumento ext

Syngrapha era un documento extendido en dos ejemplares, firmados y sellados ambos, de los cuales
quedaba uno en poder del acreedor y otrb en poder del deudor.

C) Los contratos

consensuales

perfectionan por el mero consentimiento, necesario ninguna formalidad verbal o escrita.

SE

ein
aquellos que

requisito

ser

La compraventa es

es un contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transmitir la posesión de
una cosa asegurando su pacifico ooce A otra llamada comprador, compromete a abonar por ella un
precio consistente en una suma de dinero.

La locación es un contrato por medio del

Cual LINA persona, locador, se obliga a entregar a otra llamada locatario el uso el uso y el disfrute de una
cosa determinada, la prestación de ciertos servicios, mediante el pago de un precio denominado
generalmente alquiler.

La Sociedad es un contrato en virtud del cual dos lo más personas se obligan a hacer aportes en

en común de bienes a de trabajo para obtener una utilidad común que se repartirán, Habia dos figuras
de sociedad: la bonorum y la societas alicuius negotii,

El mandato

es el

societas

Omnium

contrato en virtud del cull una

-mandataria- y

aquellos

• #Le

persona -mandante- encarga: a otra realizar algo a favor de aquél.

D) Los contratos reales perfeccionan por la entrega de la cosa

son

esta acepta
Sa

-57-

LIN contrato en virtud del cual

El mutuo -mutuum- una persona -mutuante- entrega a otra mutuario- una determinada cantidad de
Cosas fungibles, obligándose éste a devolver otro tanto del mismo género y calidad.

Se llama comodato al contrato en virtud del cual una otra una COSA para que la Use en forma

devolverla luego de cumplido

al primer: requerimiento

persona entrega gratuita, debiendo convenido, y si no contraparte.

Se llama

persona entrega

10

lo hay,

plazo

la

de

depósito el contrato en virtud del cual una

otra una

mueble para que la guarde,

obligándose ese a devolverla cuando aquél la reclame.

Se llama prenda, el contrato en virtud del cual un deudor, Coo garantía del pago de la obligación, entrega
al acreedor la posesión de una cosa.

PUNTO 4-

DESARROLLO DE LA TEORIA DE LOS CONTRATOS INNOMINADOS

*
pero

En principio los contratos necesitan nombres, raiz de que el Emperador JUSTINIANO dotó a ciertas
convenciones de acción,

decir de la actio praescriptis varbis, surge Derecho Romano, la teoría de los. contratos

también en innominados.

25

En la época Clásica esta teoria no pertenecía

los contratos innominados, sino que pertenecia · al la

a la teoría de las condictiones.

Se daban jurisconsulto PAULO:

cuatro

supuestos

enumerados.

por

FRANTA

A) de ut des

B) de ut facias

C) facio ut des

--

#I

D) facio ut facias

#R*#

#
+

。#

doy para que des.

#信

doy para que hagas.

hago para que des.

hago para que hagas.

DERECHO.

PACTOS SANCIONADOS

PUNTO $.

Se distingen

dos

tipos: A) Pactos CON Protección

Pretoriana; y B) Pactos Legitimos.

A) Denominados pactos protegidos por actiones, in factum, distinguimos los siguientes:

CONSTITUTUM - (constituto)
Es una convención por la Cual una persona llamada

pagar deuda preexistente, ya Sea propia deuda, ya sea una deuda ajena.

constituyente se obliga

RECEPTA (recibir, aceptar, encargarse de)

Se dan tres figuras típicas.

SU

1) Receptum arbitrii. Dos personas han decidido poner

un tercero- para

que, como

término a un diferendo encargando árbito imparcial, señale cuál de las dos tiene razón.

2) Reptum argentarii.

que Un banquero se generalmente

la que va a

encarga de pagar la deuda de

contratar con un tercero.

VJE

Ocurre otro,

Cauponum ş

dueños de establo5 se

3) Receptum nautarum

navieros, posaderos

stabularium.

Los

encargan
de

las

mercaderías, equipajes y animales que han recibido en

SAABU Sns

29

-58-

posadas o establos y que hayan sido destruidos o deteriorados, aun sin ·culpa suya, salvo que

que demostraren que los daños acaecieron por fuerza mayor.

B) Los pactos legitimos. Eran convenciphes que sólo tenian por objeto hacer Bacer obligaciones a cargo
de una sola de las partes y que fueron sancionadas por constituciones imperiales del Bajo Imperio, que
otorgaron a estos supuestos una acción de derecho estricto, fundada sobre la ley la condictio ex lege.

EL COMPROMISO

de

Es una convención por la cual dos personas se poren de acuerdo para confiar a un árbitro 1a decisión

zanjar Un litigio.

LA INSTITUCION DE DOTE

Para prometer la dote era nacesario realizar o la dotis dictio o la promissio dotis, que eran contratos
formales, pero, en el año

afo 428, los emperadores TEODOSIO II:

VALENTINIANO determinaron que Ja simple promesa informal de dotel sin necesidad de stipulatio
alguna otorgaba fuerza obligatoria a la misma

LA DONACION

Consiste en 1a convención adoptada entre dos partes

por la cual una de gratuita. Iusta causa.


ellas atribuirá a

la otra algo en

FRANJA

DA

DERECHO..

forma

-42-

BONORUM VENDITIO

HACTEN & KITS FER DE DE TO: JF TRUCIONES

Este procedimiento

creado

por

el

Pretor, puede Ser

iniciada por un solo acreedor contra el deudor condenado.. A) EI acreedor

solicita primer

possessionem -que lo ponga deudor. a los efectos de desaparición de los mismos.

del

Pretor una missio in posesión de los bienes del asegurar la no dilapidación

B) Al tiempo que se hacían colocar afiches en lugares públicos a

ofin de hacer enterary a cualquier persona interesada. C) AI cabo de treinta días el

ordenando a los acreedores ca

un segundo decreto sea réuniesen con el fin de bonorum, quien se encargaría de

elegir entre ellos un magis: ~daba

realizar la venta.
magister procedia

D) Luego de diez días, el

patrimonio en pública subasta.

vender

ha

De acuerdo con este procedimiento, 10 que realizado es una sucesión universal inter vivos, de la cual el

ejecutado

el bonorum

causante es el deudor?

emptor

FRAUDE DEL DEUDOR LA COhohod)

Josaans

Se entiende que ha habido fraude cometido en perjuicio de los acreedores cuando el deudor
deliberadamente provocó com jenaciones una situación de insolvencia, que se agravaris ser ya
insolvente el deudor.

Desde fines de la Republica, el Pretor fue concediendo acciones/acfavor de los acreedores,

Los acreedores tuvieron un interdictum fraudatorium por medio del cual se procuraba la restitución de
aquellas cosas del deudor que tuvieran fraudulentamente.

ACCION PAULIANA DERECHO

parecen amplia 11amada todos

los actos

En el Derecho Fosclásico estos dos remedios

› haberse refundido en Uhav actio: And factumi PAULIANA-, la cual tiene por objeto nevocar realizados
fraudulentamenter por el deudorem perjuicio

acreedores.

La acción PAULIANA

revocatoria-
era un

de sus

actio

menos Que el cosas exbetente

arbitraria por 1 a cual el Juez no condenaba tercero se. negase

restablecer. el estado de antes de la celebración del acto objetode revocación.

PUNTO 3-

EFECTOS ACCIDENTALES

Som efectos saccidentales los que no tienen lugar siempre, sino según las circunstancias. A estos
corresponden las denominadas causas de la inejecución de la obligación.

de la

Jako La injecución de la obligación puede ser de dos clases:

El deudor no cumple Ja: prestación LI objeto

posible obtener ya dicho inejecución definitiya, La

Sea

obligación de modo: ¿que cumplimiento. Esterest (un "zcaso de obligación no se va a cumplira me

·Hay otriomodo de ejecución, cumple, pero puede cumplir incumplimiento.

que es cuando el deudor no prestación despues: del

CAUSAS DE ELEWU Crom

-43-

La sortėjecúdiónödetérmined consecuenc

efectos. Dicha

ejecución puede deberse a dolo, culpa o porvenir de caso fortuito o fuerza: mayor.

DOLO DAŽNAY

Se entiende que hay dolo como causal de Incumplimiento de una obligación cuando el deudor ha
cometido- un
un hecho o una omisión deliberada efectuada para perjudicar al acreedor.

CULPA

Se entiende que hay culpa como baušal de incumplimiento de una obligación cuando éste debe a una
inprudencia o a una negligencia imputable al deudor

corushed (sig w

LS: CASE FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sementalende que hay case fortuito & fuerza mayor cuando

quealhay acontecimiento no previsto pok $1 deudori h Que habiendo isido previstojnosha podido ser
evitador

ocurre un

for ejemplo, no puedo entrega? 81°Estlavo a STICHO por que se enfermo súbitamente misio 190

zinoitq9oxa ogo

MORA, REQUISITOS Y EFECTOS

acreedor

OTMU

El mero retardo culpable -ya del deudor en cumplimiento de

obligación, ya del pago- podía

ciertos CASOS tener importantes retardo se denomina genéricamente mora.

Ese

en

Lesbi

svaMora de Deudoro

en recibir 1 Consecuencias
Para que

resta exista deber darse las

siguientes

condiciones:

deudos.

A) Un retardo del cumplimiento de 16 obligac 6) Ese retardob debe ser doloso o culpable

colpable por parte del

conminacióгi

12 \D) En ciertos: casos es necesaria Una expresada por parte de acreedor al-deudor (interpellatio):

bug. MoraideleAcceedoran

TRANSLAT

order

Tenía los siguientes efectos: A) EI deudor

liberaba de los riesgos de la cosa respondiendo solamente en caso de que hubiera cometido dolo.

B) E1 deudor podía hacerse reembolsar 105 gastos devengados por la conservación de la cosa:

C) Eldeudors-pódva consignar el dinero y las cosa debidas, sellándolos nye depositandolos en un lugar
público, como ser un templo.

el an

D) Con, da mora del acreedor césar lbs intereses que debieran por mora def·deudor -los moratorios-
luego de la consignación, cesan también los inferese? Convecionales.

acreedor

DANOS Y PERJUICIOS

PH

Se llama daño a la lesión del interes que tiene el com respecto a la cosa objeto de la obligación. Los
daños pueden ser o daño emergente y luerb cesante

A
Se llaina daño emergente la diretta lesión del interés lucro cesante es el beneficio que razonablemente
hubiere podido obtener el. acreedor de haber cumplido El obligación.

79 93

Optom

deudor con

Se dice que el daño Ves Indirectó Cuando incumplimiento de la obligation afecta otros derechos o
intereses del acreedor.

31

-44-

BOLILLA XVII EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

una obligación es el

de

04 o sqlwn wvaloh e gengrab ehera, no La forma mediante la cual se logra una extirasion cumplimiento
de la prestación debida decir. el pago; pero el Derecho cen virtud de las múltiples hipótesis que queden
darse en dos negocios oteconoce además la existencia de otros modos de extinción.chnaus notception

shoutate soetad

PUNTO 1-

DIVISION DE LOS MEDIOS DE EXTINCION RATE

ads/

los divide en:

A) ipso iure (de pleno derecho), significa que mediando determinado, el deudor queda automáticamente

el supuesto liberado.

-
B) Otras veces, la causal determinadatno obsta a subsistencia de la obligación, peronel Pretoré por
razones de equidad- priva a la misma de eficacia concediendo al deudor que así lo pide ware

wa, exceptio para detener el progreso de la actio. Esto modos 無號 denominan per exceptionem-(por
una excepción)) O también ope exceptionis (por obra de una excepción).

5010332) 2011ETU938 89

PUNTO 2-

FAGO

El pago --en general solutio en el cumplimiento de la prestación, praestare o de un facere.

Idol

ent kein

(desligamiento) - consiste seabya de un Bare, de un

un hecho.

Se discute si es un acto jurídico cusic es juridico. Con respecto al

Con respecto al pago cuando se trata de una obligación cuya prestación consiste en un dan, puede
sostenerse con bastante fundamento que pago es un pacto juridicos) En cambiò cuando la prestación es
un facere un praestare, parece mas bien que el page es un hecho Juridico. La, diferencia está en que si es
un acto debe, reglos requisitos de la dechanación de voluntad, capacidad, etc..

En cambio si es un hecho, no seseequeriráspaña que haya pago las exigencias que se requieren para los
actos juridicos.

JATS

Johued

PERSONAS QUE PUEDEN EFECTUARLO Y REDERIKLO

Yeelodnga1

sibbo. Poteb

En principio el que paga esivedarpropio deudor, pero también resulta válido y extingue la obligaciómalel
pago efectuado por un tercero

tercero, éste puede hacerlo com consentimiento del deudor, sin saberlo el deudor y aun en contra de la
voluntad del deudor.⠀ En principiq se debe pagar lah screedor, pero se pueden dar otros supuestos, por
ejemplo pagarse al mandatario del acreedor y al
al astipulator, que era una persona que estipulaba obligación junto

estipulante para facilitar su

también la

pago.

FORMAS. LUGAR Y TIEMPO DE PAGONALA SCELT

ah odaida

I do. El deudor debe cumplir la obligacions pagando el objeto establecido en

prestación. Deriva ofen zilasí siguientes

baftengd

Conse

@aomoidANCIEN

A) El acreedor, no está obligados a aceptar el pago de un objeto distinto. Sin embargo, no esta prohibido
que lo acepte.

B) El acreedor no

eedor no puede ser obligado. prestaciones parciales en contra de su voluntad. Una excepción a este
principio sería el "beneficio de proporción".

retibir

-45-

Dónde se debe pagar.- En principio, el lugar de pago es el fijado en el negocio respectivo. Si las
prestaciones eran genéricas, debian ser cumplidas Len el lugar en que pudieran - ser

exigidas.

Cuándo se debe pagar. El principio general es que hay que respetar lo establecido en el negocio

en el negocio, asi, cuando hay un plazo el acreedor prodrá exigir el pago inmediato.

CONSIGNACION

Si el acreedor se negaba a aceptar el pago, por lo cual incurría en menag selv deudoh podía pagar ven
forma pública objeto debido, el depósito judicial hace las veces de pago.
€1

EFECTOS DEL PAGO

El pago libera al deudor y extingue las garantias, sean personales o reales. produce:sotro

También produce :sotroeféctor Obliga al acreedor a dar carta de pago al deudor

deudor, restituyéndose el o los instrumentos que el deudor hubiere firmado.

PUNTO 3-

NOVACION Y GOMPENSACION

Noción›

La novación (novatdo) consiste en la transformación de una obligación en otra nueva, de tal modo que la
primera queda extinguida y se la sustituye por esta otra.

La compensación ocurre cuando un deudor Opone a su acreedor un crédito que tiene contra éste, de

de tal modo que los créditos y las deudas se contribuyen entre si.

Condiciones:

RANJA

Para que se pueda operar la novación son necesarios los siguientes requisitasny ba

A) una obligación anterior. Esta puede ser de origen contractual, ya

delictual; también UNA obligación natural

civil.

DERECHO

B) La concertación de una nueva obligación. La forma normal era mediante el empleo de la solemnidad
de la stipulatio.

C) La voluntad senovatoriav(animusnovandi) este requisita será exigido por JUSTINIANO, solo tendrá
validez cuando se declare expresamentes all

4.

D) E1 mantenimiento en. I a nueva obligación del mismo objeto que en la primera. Si alguien se
comprometia a entregar un usufructo para reemplazar una deuda proveniente de un mutuo, no habia
extinción denla primera obligación

está subsistia juntamente con las nuevas

E) Que

agreque algo nuevo, Elemental por cuanto de lo contrario, no habría ocasión de dar lugar a una
novación.

Distinguimos dos supuestos:

...

1- Cuando se produzca sin cambiar las partes. En este CASO,

1 algo nuevo debec consistir naturaleza de la obligación. Por ejemplo,

por la compraventa (contrato consensual),

stipulatio (contrato verbal)","

en un cambio de la los cien que me debes me los deberas por la

2- Cuando se produzca cambiando algunas de las partes. En este caso puede värbarsenda persona del
acreedor b la persona del deudor.

Y para que haya compensación

requisitos:

A) Que dos sujetos sean

necesitan. cuatro

reciprocamente acreedores

deudores.

32

-46-

B) Que las prestaciones sean fungibles entre

independientemente sino entre síaqo97, wlange

Se puede
C)-Se requiere que los créditos sean exigibles. Hay una excepción

Caso de obligaciones naturales compensar una obligación civil con una natural.

‫י‬

MD】 Se requiere que los créditos estén expeditos (el crédito: que ser compensas-naalses haya
pedido

embargado transferido). Exigibles, oporque no se puede compenser una obligación a plazo

plazo con una obligación sin plazo, una obligación pura y simple con una obligación a
condición.⠀⠀

~ Efectos: eleg

Som dos, extinguir la obligación antigua y crear una obligación nueva nuk e lye AA

A) Con respecto a la antigua se produce la extinción ipso jure, así como también de todos sus
accesorios, salvo que se hubiera previsto su vigencia en la nueva.

B) Respectondela obligación nueva,

: regir en los términos iestipulados por las partes.

éstá comienza

EVOLUCION HISTORICA

En la época Clásica, los autores habian hablado de "voluntad novatoria". refiriéndose –


únicamente a las formas contractuales empleadas para deducir de allí la existencia de la
novación. Por la decadencia del formalismo en el Bajo Imperio se recurrió a interpretan la
voluntad de las partes. De ahí que para JUSTINIANO solo tendrá validez cuando se declare
expresamente la voluntad novatoria..

FRANTA

PUNTO 4-y

REMISION DE LA DEUDA

Ocurren la remisión de

/ compromete por medio del pacto cumplimiento de la obligación:

la deuda cuando la deuda cuando el acreedor s la deuda de no reclamar als no exigir el


CONCURSO DE DOS CAUSAS LUCRATIVAS

art of Cuando alguders Ishan adquirido por una causa gratuita -se la 1bagaceausauduosativar
una cosa que le era debida por otra "causa lucrativa esta segunda obligación quedas extinguida
ipso iure, sin intervención de la voluntad de las partes.

CONFUSION satos

Existe confusión:

(confusio)

circunstancia concurre sobre la misma acreedor y de deuidoneiz

SRI

cuando por cualquier personas la condición de

7806.

CONSENTIMIENTO MUTUO

El consentimiento mutuo es cuando produce la rescisión del vinculo de común acuerdo entre
acreedor y deudor.

~RACTO REMISORID

30

Non petendo (pacto-remisorio)

1:59

La convención по

formal por la qual el acreedor se comprometia a no exigir el pago al deudor, definitivamente o


durante cierto periodo, se extiende también a los herederos.

-47-

TRANSACCION

Ocurre la transacción

transacción (transactio): cuando las partes, haciéndose reciprocas concesiones o renuncias,


deciden poner fin a obligaciones dudosas o litigiosas.
BOLILLA XVIII: DERECHO DE FAMILIA

CONCEPTO

Familia aparece aquí con varios significados:

I-a familia, llamada de derecho, es el conjunto de personas libres que sevi encuentran bajo El
poder de Un paterfamilias.

II- La familia, llamada de derecho comunitario, es el complejo de personas libres que se


hubieran encontrado sometidas al poder de un paterfamilias.

III- También familia indica al conjunto que cree descender de un mítico antepasado común.

IV- También alude

al conjunto de COSAS · sujetas al poder de Wn paterfamilias y Que forman una masa


patrimonial o

hereditaria.

PUNTO 1

EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA ROMANA

El estado políticonsocial en

en el ·LACIO, anterior a la génesis de ROMA, parece haber estádo constituido por la existencia
de esos grandes grupos parentales que hemos estudiado bajo el nombre de Gentes. Cuando las
civitas fue tomando para si las funciones politicas de las gentes, estas fueron perdiendo vigencia
y de ellas fueron resultando agrupamientos familiares.

Creada: lacnaivitas se agudizaron las transformaciones que se asocian con la llamada revolución
urbana -división y especialización del trabajo, agricultura intensiva, artesania y comercio con su
exigencia de libertad de iniciativa individual, aparición de las clases sociales de los órganos
específicos de gobierno, etc.-): principalmente, a partir del Bajo Imperio, se va a ir conformando
una más amplia y unitaria organización política no basada ya en el parentesco, esta fue
quitando la razón de ser de los grandes grupos parentales -familia agnaticia, entró en
crisis y se desgajó en

en grupos familiares más chicos y más ágiles -familia cognaticia~.

EL RATER FAMILIAS

70003

El paterfamilias significo primitivamente algo así como jefe de la casa. La palabra pater no
estaba vinculada con la idea de progenitura sino con una raiz que significaba poder, fuerza y la
palabra familia indicabar do perteneciante: al sitio donde se vive, el hogar, la casa.

Juridicamente, paterfamilias

el varón libre Y ciudadano que no tiene ascendiente varón vivo y que no ha sido sujeto en
adopción adrogacións a la potestad de un estraño. También es tener un status personal de sui
duris, es decir, tener capacidad jurídica tanto en la esfera del derecho público como la del
derecho privado.

33

-48-

SUS POTESTADES

Sus potestades son ??

A) manus, por extensión de la idea de posibilidad de

manejo o aprensión habría llegado a significar poder,

B) mancipium, vino

vino tanto a designar el acto al que se recurría precisamente para la constitución de la manus
sobre las

las personas, como a suplantar a manus.

SESOJ
.

C) patria potestas, el poder sobre los liberi -los

libres, los descendientes An 30 (139730 THINK A

10 ALLIE

PUNTO 2

ADMISION Y EXCLUSION DE LOS -FILII FAMILIAS DE LA

fer FAMILIA ROMANA

ADMISION-

Modos de entrar son o por su maturaleza

por derecho

Se ingresa naturalmente por haber sido engendrado en Justas nupcias del Pater o de

de · cualquiera de los filii a él sujetos.

Se ingresa a la familia por derecho por medio de la adrogación, la adopción y la conventio in


manum.

Adrogación

Según GAYO, se llamaba adrogatio porque eran objeto de rogatio (interrogación)í el adrogante,
el adrogado y también el pueblo, con 105 que todos habrían debido, así, expresar su
consentimiento, frente a los comicios.

los comicios curbados. Fermitiendo ingresar a otro Pater à la familia, al no tener hijo varón, para
dejarlo como sucesors-Más tarde, por constituciones Imperiales se

estableció la adrogación en la legislaciónings

Adopción BERECHOS

Significa el egreso de unétalienis juris

familia y el ingreso raila adoptante.

apsap

una.
Conventio in manum 3

Por

el.

Es el cambio de status

cual dadas diertas condiciones la mujer val cásarse con un Pater o un filiusfamilias queda sujeta
al poder juridico llamado manus del paterfamilias y en condición de hija o de nieta
respectivamentes

EXCLUSION 75

La exclusión

el

de la familia era sólo posible poder de disposición del pater; él

#1 podía efectuar una noxae deditio del filius, entregarlo in causa mancipi, darlo en adopción, y
hacer la convectio in manum de una hija, etc.

PUNTO 3-

LA PATRIA POTESTAS Y LA MANUS EN LAS RELACIONES

Originarimente, las patria - potestad -como la manus, ella asimilada- importaba poder y no
deberes ni obligaciones hacia los sujetos a ella. Pero a través de restricciones y cargas -como la
obligación de prestar alimentos- llegará a ser un deber de asistencia y proteccións

De todos modos, la patria potestad Justinianea sigue diferenciándose de la moderna en: A)


corresponde al varón y no la mujer; B) incumbe al ascendiente más remoto y no al progenitor y
C) és permanente, pues no cesa determinada edad del a ella sometido.

no a.

-49-

Comprendria, especialmente,
muerte; el derecho de exposición vender; el derecho de entrega noxal,

derecho de

vida

› abandono;

el derecho de

PUNTO 4.

CONCERTO Y EVOLUCION HISTORICAL DE LOS RECULIOS

10s

Sólo al patres familias o sui turis les es reconocida la plena capacidad jurídica -titular de
derechos reales-,

Excluyentes de scapacidad patrimonial, para filiifamilias subsistió siempre, teórica y


formalmente, pero 1 desarrollo gradual de los peculios 10 fue deteriorando etrcla

realidad.

Tipos de Peculio

a) Peculio proveniente del pater:Se trata

de Una parte del patrimonio del pater que este concedia al filius

al

esclavo- para que se lo administrara y/o gozaral b) Peculio castrenser

castrenser a partir de AUGUSTO, fue comprendiendo lo adquirido por el filius durante y con
motivo de su carrera militar, aun ciertas donaciones y herencias.

‫سٹرڈ‬

1a

c) Peculio quasi Castrense; A partir de CONSTANTINO,

legislación consolida más ampliamente la independencia patrimonial del v filiusfamilias, abimi


lando al peculio castrense todos los bienes adquiridos en la función pública d) Peculio que viene
de otra parte: El

de otra parte: El mismo. CONSTANTINO había abierto el camino a que se reservará al filius lo
recibido por la linea materna, sea donaciones, legados o herencia.

PUNTO

EL MATRIMONID

RANJA

Se trata de una institución social

com

relevancia juridica que consiste en una permanente situación, en un status, de convivencia de


dos personas

personas de sexo distinto con voluntad de ser marido y mujer (affectio maritalis) y
constituyentes de una sociedad doméstica. DERECHO

El matrimonio Romano dura exactamente lo que dura esa affectio maritalis, cuando falta, se
disuelve el matrimonio.

La configuractónicjjurídica · del matrimonio resulta transformada, en el periodo posclásico,


sobre todo por influencia del cristianismo......

NORMAS QUE LO RIGEN

Tres son los

elementos

matrimonio:

esenciales

para

que haya

?
1- El elemento biológico o natural los contrayentes debían ser puberes. FaraOUSTINIANO,
qúedó : firme que el hombre alcanzara a pubertad a los 14 años y la mujer a los 12 años.

2- El Consentimiento, aparte del de los contrayentes, para que exista el matrimonio se requiere
el del paterfamilias del cónyuge alieni juris

3- Conubium, el exclusivismo en el 2Luso

lae instituciones, que lleva al principio de la personalidad de las leyes, y las diferencias (no sólo
entre:libres y esclavos, sino también entre las categorías de ciudadanos, explican el no
reconocimiento de capacidad para constituir um matrimonio válido a personas de distintos
status sociales.

34

--67-

68

EL DIVORCIO

-50-

Existen muchas causales de (disolución del matrimonio en el Derecho Romano!

a) Se disuelve el

matrinonio status civitatis,

pierde su

si

1 cónyuge deviene esclavo, O

casado Con una liberta Ragadaan (Oseñada, 17012 le Hebbreviene por@dopción LIM
parentesco que cause impedimento.

por el

b) Seidisolvía en los primeros tiempos, el matrimonio cuando la voluntad de los patres, que
habúan (consentido cambiaba.
c) Se disuelve contlagscaptura del cónyuge enemigo, pussy decoMO sebabo vistojme no se
aplicaba el ius postiiminii.u stal

d) Cuando falta la affectio maritalis, hay disclución

por divorcio.

El-Divorcio en el Derecho Fosblasico

Desde CONSTANTING.

2006.

y_pornfluencia del cristianismo

# Envel Derecho JUSTINIANO se zestablece un régimen basado

se inicia una ducha contra el divorci de

en cuatro hipótesis DOSTAL

A) Resulta de la voluntad unilateral y está motivado por culpa de otro adulterio ei limeonducta
de la mujer, atentado contra la vida, incitaciónba da prostitución, conspiración contra el
Emperador, etc.w

PKB) Tambiéni. unidaterads culpabilidad del obrawhileI

pero

eínas das 7 causas de

Llego a Ser prohibido

por

C) Por común consenso, JUSTINIANO, pero restablecido inmediatamente después de su muerte


por su sucesor JUSTINIANO II.

D) Debido a causa que no producen sanción: Incapacidad de generar: cautverio de guerra de


más de cince años; caida en esclavitud de un libartoj locura, etc..

DERECHO

PUNTO &r
CONCEPTO Y EVOLUCION HISTORICA DE LA DOTES

Sen I

‫ין‬

Se entinde generalmente por (dote (dos) una cantidad determinada de bienes que la mujen
osun tercero, entregan: al marido para Cooperar en

mantenimiento de las Cardas del matrimonio.

I. La dote, en principio, pasa en propiedad al marido. en esto hubo una lenta evolución-aral

marido.

a) En 10s primeros tiempos,

su pater- podia disponer libremente de los bienes detales, por que se entendia que el objetivo
de ibur establecimiento eran las cargas del matrimonia.i

Bun 03 (9)

segunda etapaɣje se comenzará a

poner de relieve que si bien están en poder del marido, sony encrealidad de la mujer,
destacandose el papel que podrían tener estos bienes

En caso de disolución del matrimonio.

lustinianea, si bien formalmente se podría seguir hablando de propiedad del marido sobre la
dote, realidad, lo que éste detenta es el usufructo,

II. Ya en la época republicana

la mujer tendrá LINE actio rei uxoriae para reclamar la dote, una VER disuelto el matrimonio.

is

PUNTO 1

-51-

BOLILLA XIX: TUTELA Y CURATELA


D

CONCEPTO Y EVOLUCION HISTORICA

Sobre la capacidad de las personas, podía existir el caso de una persona con plena capacidad de
derecho -un sui iuris- pero con capacidad de hecho disminuida por razones de edad,

sexo, enfermedad, etc..„mut

VADE. Con el fin de brindar una protección juridica a estos incapaces, desde una época muy
antiqua existían en el Derecho Romano las instituciones de la Tutela Y la Curatela Había una

tutela para los impúberes y otra para las mujeres,

En un principio, el interés que predominaba era ebide la familia agnaticia

y tenía en vista el mantenimiento de su patrimonio. En épocas posteriores la atención pasó a


centrarse en la protección del incapaz, a través de la defensa de sus bienes.

Tutela de los impuberes

..

El jurista SERVIO la definda como: Fuerza y poder sobre una persona libre, dada y permitida por
el Derecho Civil, con el fin de cuidar a quien, por causa de su edad, no puede defenderse por si
mismo.

VARIAS CLASES DE TUTELASA stad

a La tutela, según la forma de ser designado el tutor, puede ser testamentaria,


legitimasosdativa.

Tutela Testamentaria.

stamentar

E1 tutor
designado por el paterfamilias en SLL testamento La designación debía recaer, en un principio,
en otro paterfamilias.co

-Tutela Legitima. En el supuesto de

que no existiera tutor testamentario o que el así nombrado se reusara, la Ley de las XII Tablas ya
contemplabay en la cual el tutor es designado por imperio de la ley. El cargo recaia en el agnado
más próximo del incapaz -hermano, tío paterno, los hijos del hermano-; en su efecto uno de los
gentiles

Tutela Dativa. Fue establecida calrededor del 186 a.C. por la lex Atilia, en que

estatuia al Pretor urbano como encargado de dar un tutor al incapaz que Gareciera devél.

No estaba permitido ceder ogrechazar lav:: tutela, pudiendo su ejercicio ser forzado por el-
magistrado.

PUNTO 2

ADMINISTRACION DE LA TUTELA L

Obligaciones antes de sentransien el ejercicio de la tutela E1 tutor debió að Prestar una


garantía, ali pupilo de no consumir o disminuán el patrimonio pupilar;

patrimonio pupilar; b). Establecer ante escribano cuál era ese patrimonioz.

Actuaciones ante la tutela.- Hay que diferenciar a) El CASO en que tutor Y pupilo actuaban
conjuntamente,

tutor imponía SLI autoritas. Esta servia de complemento a la deficiente capacidad del pupilog b)
Cuando el pupilo era un infans, el tutor debía actuar por si solo mediante la gestion de los
asuntos. En estos casos el tutor actuaba a nombre propio pero por cuenta del pupilo; es decir, el
tutor se convertía en sujeto activo o pasivo de las obligaciones y titular de los derechos reales.

3S

-52-

TUTELA DE LAS MUJERES ALJ!


Esta institución, proveniente del antiquo Derecho Romano, en el cual la mujer sui iuris carecía
de una plena capacidad juridica, fue decayendo hasta desaparecer en 1a época

"LUOVS M

de DIOCLECIANO.

Contenido de la tutela

Dado que ela somuger. era puber Pen: Caso contrario estaríamos ante la tutela inpuberi- las
funciones del tutor se limitaban a la autoritas, al contar la pupila con facultades para poder
llevar a cabo el acto jurídico

PUNTO 3-

LA CURATELA

Esta institución aparece ya en la Ley de las XII Tablas apropositó del furiosus y del pródigo. En el
primer supuesto, el poder del curator afecta a la persona los bienes del enfermo mental,
mientras que en el segundo

curatela patrimonio heredado por el pródigo,

SUS CLASES

Curatela del furiosus. No

limita Al

requeria intervención

judicial. Al producirse el equilibrio mental surgia, ipso iure, la incapacidad y la consecuente


necesidad de curatela.

En este caso la curatela podia

legitima o dativa considerándose que no había una verdadera curatela testamentaria ya que
una indicación del spater en tal sentido erat considerada una mera propuesta al magistrado.

Curatela de los pródigos. Condición previa a esta curatela es una interdicción que emanas del
magistrado. Da Ley de las XII Tablas definia al pródigo como la persona Com descendencia que
malgastasen los bienes cheredados ab intestato de sus ascendientes, agnaticios. Similarmente a
lo que acontecía con el furiosus, la curatela se acordaba a los agnados y gentiles.

DEFENSA PRETORIANA EN FAVOR DE LOS MENORES


Alcanzada la pubertad,

sui iuris era plenamente capaz para realizar cualquier tipo de negocio. Pero, a fines del siglo 111
à.C.joen una sociedad de más frecuentes intercambios, surgió la idea de que los sui iuris jóvenes
debían ser protegidos de quienes pudieran aprovecharse de su inexperiencia.

La lex flaetoria había introducido una acción pública contra los que hubieran, para beneficiarse
usado de artimañas (circumscriptio), sin llegara constituir dolo,

los tratos patrimoniales con minores (menores de 25 años).

El Pretor concedió, más tarde, al minor una exceptio 'Ja' acción que intentará el concertada con

legis Plaetoriae para oponerse acreedor pors incumplimiento de una obligación una obligación
circumscriptio por parte del demandanté.

Larego, el Pretor

ས་

comenzó za otorgar.

otorgamla restitutio a los menores que hubieran efectuado

în integrum un un negocio

desventajoso:

PUNTO: 4.

AF

ACCIONES DERIVADAS DE LA TUTELA Y DE LA CURATELA

(Desarrollados en el punto anterior):

-53-

BOLILLA XX: DERECHO SUCESORIO

20

en “asico los

Con vesta / palabra se designan en cel (derecho Casos de las adquisiciones per universitatem,
simultáneamente, de todos los bienes de una persona.

bloque

En el derecho just heared se extiendea los negocios juridicos por los que

opera una transferencia de dominio de cosas: singulares: successio in singulas rest ta

2. Asip ba palabra. (successio adomo significado de adquisición derivativaena persona sucede a


otra, es decir

a? ocupari Leub i situación sen ba titularidad de un derecho o de una universalidad de


derechos7s1.

general,

así¡ dos • clasificaciones -

de

Se estabłacieron sucesiones: inter vivos yumortis causa; - que sa su ves podían -ser, a Titulo
Particular y a TitubopUniversala sotuð

Las sucesiones inter vivos કા Titulo Rarticular, como una compra-venta,y a Titulo: Universal
como una sadrogación o adquisición de la propiedad de una persona bibre convertida en
esclavo por el jus civile fueron ya tratadas anteriormente. :

Ja das sucesiones mortis causara Titulo (Particular como el caso legado, y a Título Universal
como la institución civil de la Hereditas y la pretordana, de ila bonorum possessio, son las que
desarrollaremoS.

PUNTO 1

OYMOM

CONCEPTO DE LA HERENCIA hereditas) Mic

• Institucióndet:÷Derecho Divily-pori medio de la cual el herederon (heres adquiere


integramente el patrimondo del difunto (de cuius), salvo y loss derechos que se extinguen con
la persona
(salveylos – (usufructo, uso, derechos quen derivanc dessuscondición de marido,

etc.)

ide

de esta manera

El heredero se constituye

en abstitular de derechos, convirtiendose en propietario, acreedorg deudor, pudiendo ejercen


sus graedienes? - MT ser perseguido por acreedores.

ORIGEN Y EVOLUCION Ansonsost

DNA ECHO

SUS

El cuadro de las

de las instituciones que giran alrededor de la sucesión mortis causa en Roma es muy complejo y
ha sufrido más cambios en el tiempo que

otrasospartes que el ordenamiento juridico,

Tantuang - En kasibiempos fremávi¤óð«‡s Amcad cos hasta las XII Tablas-deben haber estado
en estrechisime orelación com la organización de la familia, en la queded paterfamilias es más
que un titular de derechos patrimoniales, umsjete que crige como señori absoluto la vida social
yo económicas de sus grupo.

LB sucesión debel entonces (de: haber sido emosul status de Jefatura y

no respecto de la propiedad de bienes, pues estos estaban

asignados, en el pensamientosot fald grupo fhamdaiari.

I)- Buscapaeidado de designación del heredero por testamento debe deshaberse oéntoncesa
patrimonializado es decir, adquirido un predominante carácter desidbrettsposición de los bienes
patrimoniales, tanto en favor de derederos que adquiriesen per universitatem et patrimonio
"opartes alicuotas de él.
.

-III Así, tanto la, sjurisprudencia homoxbag legislación establecieron tpautas deju limitaciómo
tuyas expresión más

side; to trascendente habría de ser da institución de la legitima.

IV- Una paralela evolución lleva em (el sistema de sucesión intestada a ir institucionalizando en
cambios juridicos la transformación de la familia, que pasa de la dependencia de un jefe -
paterfamilias~, a 10 que podríamos 11amar familia individualista, basada en los afectos.

(36

-54-

testamentos

V- Una última toascendenter@volúción fella que lleva a a simplificación de los

la complementadión de orientados

agilizar y

éstos por codicilos y fideicomisos,

facilitar el ejercidio de disposiciones de última voluntad

nodaliangy bou

sndeneg snwab. jaja sol eobut INTERES SOCIAL Y PARTICULARUL

an

Boreje?ans”

SVO

En los tiempos Precuvicos: yo Artaions el interés social

y particular debe de haber cestado en estrechísima rebación (con la fuerte


políticanconganización de da famida, s en lav (que) el Paterfamilias es, más que un individualista
titular de Derechos Patrimoniales, un jefedqueerige contraseñor absoluto la vida

- social y económica de grupo. La sucesión debe entonces de haber sido en su status de


dedatarayano respecto de la propiedad de bienes, pues éstos estaban asignados, en el
pensamiento social al grupo familiärlUTAT aoviv: 19ðni

BlL

ator El. herederoy) era - inseparable s del causante, por. "consequencia el causante no mariag
sine que continuaba viviendo en la personale del beredere, nasa y las damilia y el derecho
hereditario romano chizolinmortal dat personalidad patrimonial. La inmortalidad de los
niderechos lyz de inlas i deudas patrimoniales, inmortalidad, cuyas afundamentod real-tenane
dan? continuidad de la familia

PUNTO 2-

SUCESION TESTAMENTARIADORE735 A J

La herenciactestamentaria tiene (precedencia respecto de Ja herencia ab intestato, lo cual


significa que muerta un persona lo primero que neconresponde averiguaro esuiver Issi, ha
dejado expresada su voluntad en un, testamentos De no seriasi, onde ser nulo el testamento,

corresponde abrir la herencia ab intestato.

entonces

El testamento es un acto solemne de última voluntad por medio del cual se instituye heredero.
Puede tener otras cláusulas -manumisiones, legados, dación de tutor, pero, en principio, la
eficadia de == mismas dependerá Model Java existencia. de la institución de heredero (según

(según GAYO, cabeza testamento), potem pacotava odance.

fundamento del

AW

Formas de testamente y

eeuso aitiom

Testamentum calatis comitiis Aitestamentum -in procinctu Las (fuentes : habban: del primer
tapo detestamento conocidos el (que ¬vedscelebraba ante las corias entlos convocados dos
veces por...iaŝorys presididos sipor el Pontifice máximo. Sy sucedánea en tiempos de lapremio
bélico erael 11 amado in procinctu dehshidisposición de batallab, ocelebrado ante la formación
mikitamuc aensid. a6 bebeyo

Testamentum per aes et librams 108s Ab

de indole

En cambio o el primer stipostdetestamentid patrimonial habria isido leg mancipatio familiae,


com el ritual de Jos actos peroaesiet libramb(por el cobre (yntacbalanza),jai

bb Testamentum praetorium↑ ng dinst

3.

Su

.: Más adelanteļ÷ eds Pretor considerará que÷laireadipación de la mancipationpodáá: ser


obviada. Fortello determinará edicto que concederá la posesión hareditaria a todo aquel que le
presente sul nombre escrito en las tablas del testamento selladas por siete testigos. 8vo!!

-55-

Testamentum per scripturam

"75

En la época Posclásica, las dos formas de testar se van aproximando entre

Se determinó que el testamento debía ser cerrado- ante siete testigos, cada uno de debia poner,
(sum:sello, sino también ser nombrados como tales y firmando al pie. Igualmente débia firmarlo
el testador.

presentado -abierto los cuales no sólo

Testamentum tripertitum

del

439

JUSTINIANO, tomandos como base la constitución d.C. establecerá las bases. Ha tomado del jus
civile la unidad de acto propia de la mancipatio-dél jus honorarium, el número de los siete
testigos y los selloseurdekullak: constituciones Imperiales, las firmas de los testigos y del
testador.
Testamentas especiales Somodos > que porte

algunas de las formalidades testamento de Jos soldados

"aZoneD

singulares 街 apartan de explicadas. Estos

EI los celebrados) /:80 tiempos de

epidemiap los celebrados en zonas ruralespistel testador era ciego ono sabía escribire si nel
testamento era en favor de la Iglesia o desinstituciones.

SUCESION AB INTESTATOS NINJA

Tiene lugar siempre que por el de cuius no haya sido hecho testamento válidoyo hayasresultado
mulo, io no haya sido aceptado por los herederos instituidos.

Entre todas las instituciones del Derecho Romano, la sucesión ab intestato es la que ha sufrido
mayor transformación * pasando de un sistema gerealco con base en la agnación a otro con
base en la cognación?! es decir, en el parentesco de la sangre y real convivencia en grupos
familiares más chicos, organizados desacuerdo con ha institución:matrimonial y la igualdad
entre el hombre y la mujerament

de la

Consecuente

SISTEMA DE LA LEY DE LAS XII TABLAS

La sucesión: ab intestato, expresada en la Tabla V. tiene una interpretación tradicional, e

La traducción que corresponder a esta interpretación tradicional sería más o menos

nos la si iguiente: "Si muere. intestado y

no hay heredes sui, que el

que el patrimonio lo tenga para si el agnado más próximo; si no hay agnado que lo tengan los
gentiles".

El análisis de esta interpretación, es jurisprudentes hicieron de este fragmento y de algunas


otras soluciones legales de doctrinaria, bajo el titulo de::
"La sucesión intestada en edo ius civile"

En donde hay tres clases de sucesores:

la que los

A) Heredes sui. Eran quienes estaban bajo la inmediata patria potestad; 1) Sin distinción de
sexo,

sexoj 2) Los adrogados a adoptados como hijos y sus descendientes; 3) Su mujer considerada

loco filiae (en la condición de hija) y las nueras.

B) Agnados.- No

No habiendo heredes sui, ni actuales ni póstumo, el agnado o agnados del mismol grado más
páximo suceden en proporciones per capita

C) Gentiles. A falta de agnados sucedían de un modo desconocido para nosotros, los gentiles, es
decir toda la gens.

Este sistema de sucesión db intestato, llamado degitimo en razón de la Ley de la XII Tablas, era,
como se ha visto, un ius strictum en cuanto, queereconocíanúnicamente la agnación, y excluía
de la herencia a los hijos Gemancipados;

a los que hubieran experimentado una capitis deminutio;

todos los parientes por via femenina, etc..

El Pretor remedió

iniquitates

concediendo 1a

bonorum possessio a personas con vinculos cognaticios.

(37

-73-

PUNTO 3

-56-

manufa be heq mutngatfest


DISTINTAS CLASES DE HEREDEROS --

4 Elsheredend (heres), puede servo

A) Suyos y necesarios/- (Bomtales los descendientes del pater que se encontrasen o se hubieran
encontrado sometidos a su patria potestas.

Estos herederos-scadquierenon-da? herencia en automatica Hipsa iiureti don la muerte del


causante,

forma

Sin embargo debu pretor, tambiéncipor (razón de equidad, les concederá ellius
rabstinendi„ para que los herederos de una herencia muy cargada de deudas pudieran evitarlás.

B) Herederos necesarios:4: Sesclo denominaba al del testador instituido por éste en

el mismo › momento otorgaba la manumisión. Inve

bet

El propósito, consist/.

esclavo

que le

enobqueazquien tuviere: dudas acerca de «su solveneba, consel fin de evitar los efectos

s = infamantes des la bonorum venditio que pudieran - llevar contra él

sus acreedores luego de su muerte, instituta heredero al esclavo que manumitía para que los
efectos de la ejecución recayesen sobre léste.

C) Herederos voluntarios-2- Se dentiende por tales aquellos otros herederos que por ser
extraños a la familia del Causante-son instituados por éste en el testamento, por lo que, para
adquirir la herencia: deberán expresar sus aceptación en forma voluntaria

En un comienzo bastaba la realización de algun acto no formal que demostrara la voluntad de


aceptación. Posteriormente en la época clásica comenzó a usarse, una forma ritual denominada
cretio (decisión [por la herencial) En el derecho posclásico

> Enzel cabrá le0: desuso y finalmente. será cabalida por JUSTINIANO empleando la adictio
hereditatis (aceptación edenla herencia) declaración expresa pero no solemne. Conforme

Conforme con el ius civile. no hay plazo para aceptarilla herenciar esto podia dar lugar a
dificultades para los acreedores que no tuviesen posibilidad de demandar sus. créditos,cel,
pretorniesis permitira realizar una intimación al heredero para que

para que declare su voluntad, \la cual correspondía con un plazo de 100 dias JUSTINIANO
establecerá en

nueve meses.*~~

es que no t

HERENCIA YADENTE ! Stee

Cuando la herencia aún no ha sido aceptada por el heredero, hay uno lapso en el cual la
herencial por no ser del causante ni del berederou parece no ser de nadie.

En un comienzo los romanos hablaron de la misma como de res nullius o sine domino. Situación
jurídica que resolvía el pretor.

tua saber

PUNTO 4-

BONORUM POSSESSIO

adidas

NOCIONER PODMor

Otro modo además del de la sucesión en la hereditas en virtud de la condición de beres de


realizar una persona adquisición del patrimonio -o: cuota parte de éste de un difunto fue la
concesión de la bonorum possessio, otorgada por el

a pedido departe ny sprevio sumario o especial examen de la solicitud.

Vozmeb

!
-57-

EVOLUCION HISTORICA

Objeto de la bonorum possessio Al igual que el de la hereditas- era la universalidad de cosas y


derechos del de cuius en la que unitariamente yespor,ceb· sólo acto de la concesión pretoriana,
sucedía el bonorum possessor, que de no surgir quien tuviere-un mejor titulo de sucesión
llegaría, usucapir las

jus civile.

La bonorum: possessio surgió dentro del Derecho Sucesorio como institución (meramente
posesoria; tenía un carácter subordinado y auxbbbar del sistema de dar

da héredictas; en su evolución resultó, ampliadora sy hcorrectora respectivamente del

Al confundirse en la época posclásica el ius civile con ius praetorium, al convertirse las actiones
utiles en simplemente directas, al unificarseclay propiedad bonitaria con la quiritaria, la
distinción entre da bonorum possessio y heredictas perdió contenido sustancial y sólo subsistió

la terminologia y formalidades de procedimiento..

ADQUISICION Y EFECTOS

Se podia

adquirir 1a bonorum

possessio CDM

distintos llamamiento6:

Bonorum possession ab intestato. Bran las concedidas por el edicto del Prator Clas edictalds) a-
los cuatro órdenes de

sucesores.

109
Bonorum possessio unde liberi.. Se concedían hijos, emancipados o bajo potestad, y/Ju@go) al
hijo adoptivo, para dar sucesión del padre. Park *

Bonorum possession unde legitimi - Es lá que se concede, en segundo termino, ar toda persona
que tuviese el carácter de heredero según el derecho =(civil y que no hubiese perdido 1.
calidad; por una capātās dèminutio: Agnados del difunto, incluidos los herederos sub-

en tercer gentiles,

Bonorum possessio unde cognati. Es la que se concede,

término, a los cognados del difunto,

difunto, en lugar de los

Bonorum possessio unde vir et uxor término, a falta de cognados, al conyuge divorciado..

daba en último sobreviviente

Bonorum possessio furiosi nomine.- La que se

curador dementeren nombre de éste.

no

un e Eqep.

Bonorum possessios ventris nomine/-dua que se daba a la madre en nombre del hijorsolamente
concebido,ne?

Bonorum possessio ex Edicto Carboniano.- La concedida

al impúber cuya filiación se discute.

TRENT PETE KORTAGE CL

Efectosa- El-bonorum possessor ho es un heredero (solo el derecho - civile puede otorgan nesta
calidad) pero tiene una situación análoga a la de estere

Si une tercero pretende ser berederop et bonorum possessor tiene contra aquel, el interdicto
quorum bonorum, para privarlo de la posesión de los bienes.
Esto llevá a un conflicte quando el Bonorum possessor se encontraba con los derechos del
heredero Originariamente, triunfaba siempre (2) heredero, pero ~~ más adelante esto le
corresponde tanto a uno como: a otro, según quien ocupase un rango superion en eledicto del
pretor.

(38)

75-

-58-

PUNTO 5-

EVOLUCION DEL DERECHO HEREDITARIO

tiempos primitivos se pese a desaparecer su

teniendo derecho

En el Derecho Romano, desde los consideró que la personalidad del muerto, persona fisica,
continuaba: influyendo y determinados actos de SUS herederos, a través del Derecho
Hereditario. Según el mismo, dichos herederos/"continuaban personalidad del causante",
ejerciendo sus derechos patrimoniales y lo que era més importantey continuabam con el culto
del hogar (sacra privata), del cual el Pater era sumo sacerdote, este la Y es precisamente en.
virtud de

singular primitivo principio, de continuación de la personalidad jurídica del muerto en sus


herederos, que se explica que el Derecho Romano admitiese primero la sucesión binter vivos
(entre vivos), ya que como sabemos diha legislación fue tradicionalmente: reacia a todo tipo de
transmisión de bienes que

Toda esta evolución la veremos en los puntos siguientes de esta bolilla.

LIMITACIONES AL DERECHO DE TESTAR

pugneog mu

Capacidad de testar.- Los romanos. empleaban Ja expresión testamenti factio para referirse a la
capacidad de otorgar testamento, de intervenir come testigo, øde ser heredero o legatario o de
obtener cualquier favorecimiento por disposición testamentaria, como, por ejemplo, una
designación como tutor.

Testamenti factio activa. La regla general es que la persona que quiera disponer por testamento
debe estar en posesión de los tres status: ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Además,
debe gozar de la capacidad de hecho para poder hacerlo.

Por faltarles capacidad de hecho, no pueden

pueden | hacer. testamento A) los impuberes; B) los furiosus mentecaptus; C) los pródigos; D)
en la primera época los que padecieran de total mudaz o de sordera, por no podeis expresar,
das palabras solemnes Correspondientes al acto. JUSTINIAND permitirá como válidos | los
tastamentos de estos,

siertas condiciones: E) el ciego pudo

hacerlo apartar de JUSTINO

En principio, las mujerem no podian testar pero si podian hacerle cuando,bestando sometidas
ada tutela de su sexo, lograban liberarse mediante una coemptio fiduciarial ent

La testamenti factio activao se debe tener tanto en el momento de la factio del testamento
como en el de la muerte del testador.

Testamenti factio pasiva.- En principio la posee el que tiene los tres status. Se debía tener no
sólo en el momento de la factic del testamento, sino también en el momento de la huerte del
testador. A estos dos requisitos -época clásica, JUSTINIANO agregará el de ser capaz en el
momento de aceptarse la herencia -doctrina de los tres momentos-.

Deco Se dans varios supuestos.- A) Los filii, los esclavos, las mujeres, puden ser instituidos
herederos o legatarios, pero lo que logren pase ale patrimonio debipater. 8) Los latini iuniani si
adquiriesen la ciudadanía en el plazo de aceptación de la herencia. C) Las mujeres podian
adquirir como herederas pero por "legados" hasta una cantidad igual a la de los herederos.

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