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Fase 4 _ Identificación y conceptualización de los contratos privados en

Colombia

Diana Pilar Diaz Anacona


CC. 1.062.079.418

Grupo:
101001_111

TUTOR:
Maricela Ramírez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD


Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios –
ECACEN
Contaduría Pública
2022
CLASE Y CLASIFICACION DE CONTRATOS PRIVADOS EN COLOMBIA
De acuerdo al Código Civil Colombiano, las obligaciones nacen a partir de la voluntad
de dos o más personas. Se tratan de hechos voluntarios donde se adquieren
responsabilidades que en caso de no cumplirlas suponen un daño para la contraparte, y
en consecuencia, es necesaria una indemnización. De allí la importancia de conocer
qué es un contrato y los tipos que existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Teniendo en cuenta el artículo 1495 del Código Civil, se conoce como contrato al acto
voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien puede
ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que el contrato puede implicar a dos o
más personas; donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte.

Tipos de contrato
Este acto jurídico compromete a las partes que lo han firmado. La clasificación de los
contratos (regulados en los artículos 1496 al 1500 de Código Civil Colombiano)
depende de los siguientes factores:
Este acto jurídico compromete a las partes que lo han firmado. La clasificación de los
contratos (regulados en los artículos 1496 al 1500 de Código Civil Colombiano)
depende de los siguientes factores:
Según quien adquiera la obligación
CONTRATO UNILATERAL Art. 1496
El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no
contrae obligación alguna.

CONTRATO BILATERAL Art.1496


Cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.
Según quien reciba el beneficio

CONTRATO GRATUITO Art. 1497


El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una
de las partes, sufriendo la otra el gravamen.

CONTRATO ONEROSO Art. 1497


Cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a
beneficio del otro.

CONTRATO CONMUTATIVO Art. 1498


El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o
hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a
su vez.

CONTRATO ALEATORIO Art.1498


Cuando el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida.

Según la existencia del contrato


CONTRATO PRINCIPAL Art. 1499
El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención.

CONTRATO ACCESORIO Art. 1499


Cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de
manera que no pueda subsistir sin ella.

Según los requisitos de validez


CONTRATO REAL Art. 1500
El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a
que se refiere.
CONTRATO SOLEMNE Art. 1500
Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de
manera que sin ellas no produce ningún efecto civil.

CONTRATO CONSENSUAL Art. 1500


Es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.

LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO

¿Qué es el incumplimiento de contrato?


Según Wikipedia, “El incumplimiento de contrato es una causa de acción legal en donde
un acuerdo vinculante o un intercambio negociado no es respetado por una o más de
las partes del contrato por mal desempeño o interferencia con el desempeño de las
otras partes”.
De forma más resumida y fácil de entender, el incumplimiento de un contrato es no
cumplir con los términos estipulados en un contrato entre dos o más partes.
Cuando nos referimos a este término, una de las primeras cosas que se nos pasa por la
cabeza es en relación a que una empresa ha incumplido el contrato que firmó con su
empleado. Sin embargo, lo cierto es que puede darse en diversas situaciones: el
acuerdo puede ser escrito o verbal, laboral, mercantil, etc.
La falta de cumplimiento de un contrato puede provocar una demanda por la parte
agraviada en la que esta pide a un tribunal una compensación económica por los daños
o la pérdida causados.

Tipos de incumplimiento de contrato.


Algunos de los tipos de incumplimiento de contrato más habituales son, entre
otros:

Incumplimiento de contrato laboral.


Como es sabido, las relaciones laborales entre empresario y trabajador no dejan de
estar exentas de polémica. Cuando el empresario no cumple su parte del contrato de
trabajo, una de las formas más habituales de actuar del trabajador es presentar la
dimisión y dejar su puesto de trabajo.
En muchas ocasiones se actúa así por falta de información de las posibilidades que
existen a nivel legal. La renuncia al puesto de trabajo sin alegar ningún tipo de causa
conlleva una ausencia de indemnización y no poder cobrar la prestación por
desempleo.
En este tipo de incumplimiento será necesario acudir a un Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación o, en el peor de los casos, a los tribunales.

Incumplimiento contrato de arras.


Este tipo de incumplimiento contractual es bastante común.

El contrato de arras es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la


compraventa de bienes muebles o inmuebles, en el que se entrega en concepto de
señal una cantidad de dinero.
Lo importante en este tipo de contratos es que se establezca un plazo y una cuantía
determinada para la reserva y establece una penalización en caso de no respetarse.

Incumplimiento del reconocimiento de deuda.


La mayoría de las veces, este tipo de contratos se hacen para evitar gastos judiciales
como pueden ser los gastos de contratar abogado y procurador.
Lo aconsejable es añadir alguna cláusula que establezca las consecuencias del
incumplimiento contractual, como por ejemplo puede ser incluir una determinada
cantidad económica en concepto de daños y perjuicios.

Consecuencias del incumplimiento de un contrato.


Por norma general y a no ser que se produzca alguna situación que así lo exima, las
partes deben cumplir con sus obligaciones contractuales en los términos pactados.
Tras otorgar un periodo para subsanar los hechos u omisiones constitutivos de
infracción, según el caso, da derecho a la otra parte de solicitar el cumplimiento forzoso
del contrato o la rescisión de este, con la correspondiente indemnización por daños y
perjuicios en ambos casos.
Si se ha producido incumplimiento de contrato por una de las partes es necesario
demostrar una relación causa-efecto. Es decir, la persona que reclame los daños y
perjuicios deberá probar que los perjuicios soportados (efecto) han sido provocados por
la parte que ha incumplido las obligaciones del contrato (causa).
Al margen de las posibles consecuencias económicas, también deberemos tener en
cuenta los efectos que el incumplimiento de un contrato puede acarrear sobre nuestra
propia imagen.
Hoy en día es una práctica muy habitual que, a fin de cubrirse las espaldas, cualquier
persona o entidad con la que vayamos a establecer una relación contractual busque
información acerca de nosotros.
Toda esta información es muy fácil encontrarla en la red. Tanto como poner en Google
nuestro nombre o el de nuestra empresa y buscarnos a través de nuestras redes
sociales. Algo a puntualizar es que, a pesar de la disponibilidad de acceso a esos
datos, es posible eliminar información de Internet mediante servicios especializados.
En todos los casos en los que formalicemos un contrato Es importante saber muy bien
qué firmamos y qué podemos aceptar y asumir cuando establecemos un contrato, sea
del tipo que sea, ya que su incumplimiento injustificado puede perjudicarnos tanto a
nivel económico como social, en el presente y en el futuro.

PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION PRIVADA EN COLOMBIA

PRINCIPIO DEL ABUSO DEL DERECHO


El abuso de derecho ocurre cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de
manera abusiva en contra de la finalidad de la norma o debiéndolo ejercer no lo ejerce.
Constituye una fuente de responsabilidad civil si el abuso ocasiona daño a un tercero.
El principio que subyace tras el abuso del derecho es que ningún derecho patrimonial
es absoluto.

PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD


La autonomía de la voluntad se caracteriza, precisamente, por otorgar facultades o
prerrogativas a las partes de un contrato para dictarse libremente sus propias reglas o
formas negociables, en la medida en que dichas disposiciones contractuales no atenten
contra el orden público y las buenas costumbres.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE
la buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un
postulado constitucional. Este trascendental principio exige de los particulares y de las
autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el
comportamiento que puede esperarse de una persona correcta .

Este principio se conoce sobre todo como un propósito, una intención: proceder
honestamente de acuerdo a la ley y la conciencia moral y, desde otro punto de vista, un
estado: la creencia razonable sobre la legitimidad de una cosa o hecho.

PRINCIPIO DE LA CONSENSUALIDAD
El principio de consensualidad hace referencia al mutuo acuerdo, a la expresión de
voluntad entre dos o más partes o personas. La consensualidad es un principio que rige
los contratos, ya sean civiles, comerciales o laborales. Es allí donde realmente se hace
evidente e importante este principio.

PRINCIPIO DE LA COSTUMBRE
La costumbre es principio que rige los contratos únicamente cuando no existe ley, o
existiendo, es invocada por esta para ser aplicada al caso a solucionar o tratar, es decir,
cuando se generen vacíos legales, es aquí cuando la costumbre se constituye como
principio rector en materia contractual.

PRINCIPIO DEL ENRIQUECIMINETO SIN CAUSA


La Corte Suprema de Justicia determinó que para que haya enriquecimiento sin causa
se requiere que un patrimonio reciba un aumento a expensas de otro, sin una causa
que lo justifique. Son tres, entonces, los requisitos que a su juicio deben probarse para
que se declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la
devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un
patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se
haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico.

PRINCIPIO DEL ERROR COMUN


El principio general según el cual el error común e invencible crea derecho, constituye
uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite
que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan
derivar consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento.

PRINCIPIO DE LA IMPREVISION
Se trata de la obligación que tienen las partes que celebran un contrato, de cumplirlo en
la forma como fue acordado. Esto implica que cualquier variación sustancial de las
circunstancias que originaron su celebración, constituyen una causal que justifica el
incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, convirtiéndose de esta
forma en un mecanismo para mantener el equilibrio contractual y hacer realidad la
equidad como principio general que debe regir todas las relaciones jurídicas.

PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD
El contrato es por principio relativo en cuanto vincula únicamente a las partes
contratantes ( res inter alios acta), sin que por consiguiente pueda generar derechos u
obligaciones respecto a personas extrañas o pueda atribuírsele un alcance general.

DIFERENCIAN ENTRE LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE

Cuando se incumple un contrato o por alguna otra razón se causa un perjuicio a un


tercero, es preciso indemnizarlo, y la indemnización puede contener dos elementos: el
daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente corresponde al valor o precio de
un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una
persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente, y la
indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido.
La Rae define el daño emergente simplemente como el valor de la pérdida sufrida o de
los bienes destruidos o perjudicados.

Lucro cesante
El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una
persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado.
Si una persona no hubiera sufrido de un daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando
sin problemas, lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por
supuesto que el responsable será quien causó el daño y el perjuicio, y en algunos
casos tendrá que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio. Cuando una persona
pierde un bien del que obtenía ingresos, naturalmente dejará de obtener esos ingresos,
lo que se conoce como lucre cesante, porque cesa la generación de los ingresos.
En ese caso concurre tanto el daño emergente como el lucro cesante.
En la responsabilidad civil puede haber una responsabilidad contractual y una
responsabilidad extracontractual, que tiene originen distinto pero que la dos conllevan a
indemnizar a la parte afectada.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

La responsabilidad contractual tiene su origen un contrato que ha sido firmado por dos
partes, y una de ellas incumplen con las obligaciones que asumió, causando un
perjuicio o daño a la otra. En consecuencia, quien sea responsable de causar el daño o
perjuicio, debe compensar o indemnizar a la otra parte. La responsabilidad civil
contractual tiene su origen en el artículo 1602 del código civil colombiano, que otorga al
contrato la calidad de ley para las partes, que quedan obligada a cumplir lo pactado.

De manera que, si una de las partes incumple, se hace responsable por las
consecuencias que genere ese incumplimiento a la otra parte.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad civil extracontractual no tiene origen en ningún contrato, es decir


que entre la persona que causa el daño y el que lo sufrió no existe ningún contrato. Por
ejemplo, cuando usted estrella su automóvil contra la casa de su vecino, le causa un
daño a ese vecino con quien no tiene ningún contrato.

La responsabilidad civil extracontractual la encontramos en el código civil a partir del


artículo 2341. Requisitos para que se configure la responsabilidad civil extracontractual.
Para que exista responsabilidad civil extracontractual se deben cumplir los siguientes
requisitos: Debe existir un daño irrogado sobre una cosa, un derecho o una persona. La
responsabilidad no debe derivarse de un contrato

La causación del daño debe ser imputable a un sujeto o a varios. En materia de


derecho civil, en el artículo 2341 del código se consagra la obligación de indemnizar a
quien se le haya causado daños, lo cual puede ser reclamado a través de una acción
de reparación de perjuicios; pero, este tipo de responsabilidad no solo se genera en el
campo civil; de igual forma en derecho administrativo cuando es el Estado el que causa
un perjuicio a un particular, también hay responsabilidad civil extracontractual por parte
de este. La responsabilidad extracontractual del Estado se encuentra consagrada en el
artículo 90 de la Constitución Política Nacional, el cual señala que el Estado debe
responder por los daños antijurídicos que le sean imputables.

Enlace de presentación en prezi

https://prezi.com/i/xcffxwtumxo3/

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