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COMPETENCIA
La Clasificación
Las contiendas No están en el cedulario
Las cuestiones
b. Concepto de Couture:
Es la medida de jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial, consistente
en la determinación genérica de los asuntos en los cuales es llamado conocer
en razón a la materia, la cuantía y al territorio.
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Preparación Examen de Grado Derecho Procesal
Apuntes Profesor Andrés Celis
Diferencias:
Por ejemplo: a pesar de contar con una reforma procesal penal, aún existen
causas que se siguen ventilando ante el 34° Juzgado del Crimen.
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Excepciones:
- La acumulación de autos: es un incidente que permite que varios procesos se
acumulen en uno solo, provocando que el asunto salga del tribunal en que está,
para ir a otro distinto.
- Compromiso: cuando las partes que ya están en un juicio, por las razones que
quieran, deciden sacar el asunto del tribunal ordinario que lo está conociendo,
para llevarlo ante un juez árbitro, celebrando un acto que se llama
“compromiso”.
Diferente es de la cláusula compromisoria, que se encuentra en los contratos,
en donde las partes, que no están en un juicio, las partes están advirtiendo que
si se llegase a generar un conflicto, ellas deciden de ante mano, llevar el asunto
ante un juez árbitro.
Art. 110. Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior
para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente
fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda
instancia.
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Art. 112. Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un
mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del
conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del
mismo asunto; pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los
demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes.
Art. 113. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las
hubieren pronunciado en primera o en única instancia.
No obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de
seguridad previstas en la ley procesal penal será de competencia del juzgado
de garantía que hubiere intervenido en el respectivo procedimiento penal.
De igual manera, los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias
firmes o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra
sentencias definitivas penales, ejecutarán los fallos que dicten para su
sustanciación.
Podrán también decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios
que hubieren intervenido en su tramitación, reservando el de las demás costas
para que sea decretado por el tribunal de primera instancia.
Art. 114. Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciere necesaria
la iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal que
menciona el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea competente
en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de
la parte que hubiere obtenido en el pleito.
a. Cuantía:
El COT en su Artículo 115, nos da a entender de qué debemos distinguir entre
asuntos civiles y asuntos penales.
La cuantía en materia civil, viene a ser el valor de la cosa u objeto disputado, y
en materia penal corresponde a la pena que el delito tiene asignado por ley.
Art. 115. En los asuntos civiles la cuantía de la materia se determina por el valor
de la cosa disputada.
En los asuntos criminales se determina por la pena que el delito lleva consigo.
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Si NO es Mayor Cuantía
susceptible de
apreciación
Cuantía pecuniaria
Civil
Si el demandante La cuantía será el
Si ES acompañó documentos valor que aparezca
susceptible de en los que aparezca el en dichos
apreciación valor del objeto documentos
pecuniaria
Si el demandante NO Acción Real: la
acompañó documentos cuantía será fijada
en los que aparezca el de común acuerdo o
valor del objeto mediante perito
Acción Personal: la
cuantía será la que
pida el demandante
en la demanda
b. Materia:
La materia es la naturaleza jurídica del asunto sometido a conocimiento del
tribunal.
Nuestro sistema es dual, ya que nuestro sistema tiende a dividir la materia
básicamente en dos áreas: civil y penal.
Importante es porque tenemos tribunales diferenciados, permitiéndonos saber
si el asunto va dirigido a un tribunal civil, o un Juez de policía Local, etcétera.
c. Fuero:
El fuero es la dignidad que una personal ocupa en razón de su cargo.
Es el elemento más cuestionado en los últimos años por la Corte Suprema, al
punto de que probablemente desaparezca con el tiempo.
La ley advirtiendo situaciones en donde pueda generarse conflictos con ciertas
autoridades, por ejemplo: tengo un conflicto jurídico con el alcalde de mi
comuna, respecto a un asunto que debiese conocer normalmente el Juez de
Policía Local, pero al hacerlo podría pensarse que por la cercanía natural que
debe existir entre el alcalde y el Juez, este último podría tomar una decisión
poco objetiva o ser parcial, por lo que con este elemento se cambia el tribunal
que debiese conocer del asunto por uno que cumpliese con dichos requisitos,
como en el caso del ejemplo, se cambia el Juzgado de policía local por un juez
de letras en lo civil, cambiando la jerarquía para proteger al que en teoría se ve
más débil o afectado.
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- Fuero Menor, tratado en el art. 45 del COT, asuntos que son conocido por un
juez de letras
- Materias de Familia
- Materias de arbitraje forzoso.
- Juicios Posesorios
- En los casos en que por ley se exija juicio sumario.
- Juicios sobre distribución de agua
- Juicios Mineros
- Asuntos no contenciosos
Cada vez se van sumando más temas, por eso se dice que tiende a
desaparecer, generalmente en los tribunales nuevos entran dentro de las
excepciones
d. Territorio:
Respecto a este elemento también se debe distinguir entre asuntos civiles y
asuntos penales.
Reglas especiales
No Contencioso
Regla supletoria: domicilio del
solicitante
Con el sistema aplicado con anterioridad del 2015, en materia civil contenciosa
había que distinguir: si el tribunal se ubicaba en la misma comuna que sirve de
asiento a la corte apelaciones o no, para el primer caso las causas eran
ingresadas o sometidas a distribución, en cambio sí se ubicaban en comuna
diferente, como era el caso de Melipilla, se utilizaba el turno, el cual era semanal,
y comenzaba el año el tribunal que tuviese al juez de mayor antigüedad y así
sucesivamente.
Para el caso de materia civil no contenciosa, siempre se aplicaba el turno, lo
malo de este sistema era que resultaba ser bastante manipulable por parte de
los abogados, a quienes solo les bastaba con estudiar el orden e ingresarlas en
la semana que le correspondiese al tribunal de su preferencia.
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En materia penal el turno está determinado por la forma en que los propios
tribunales penales se van distribuyendo la carga de trabajo, a cargo de una
unidad administrativa llamada el comité de jueces.
El artículo 181 del COT nos señala que la prórroga de la competencia puede
ser de forma expresa o de forma tácita.
Art. 185. La prórroga de competencia sólo surte efectos entre las personas que
han concurrido a otorgarla, mas no respecto de otras personas como los
fiadores o codeudores.
e. No aparece en la cedula:
- Cuestiones de competencia: promovidas por las partes, cuando sostienen que
un tribunal es o no competente para conocer de un asunto. Se puede tramitar
de forma declinatoria o inhibitoria.
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JURISDICCIÓN
I. CONCEPTO DE JURISDICCIÓN:
Es la facultad que tienen los tribunales de justicia para conocer causas civiles y
criminales, juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado.
b. Concepto de Alessandri:
Facultad de administrar justicia (incompleto)
c. Concepto de Casarino:
Facultad que tiene el poder judicial de administrar justicia.
a. Es un poder:
Se trata de una de las funciones que tiene el Estado, así como también
administrar recursos estatales, administrar normar, dirigir políticamente al país,
también debe administrar justicia, lo que realiza a través de la jurisdicción.
Lo que antes se llamaba separación de poderes del Estado, hoy se denomina
supremacía de funciones.
b. Es un deber:
Que una vez que se somete un asunto a conocimiento de los tribunales, ellos
tienen el deber de resolverlo, de pronunciarse respecto al mismo, no
necesariamente solucionarlo, pero el tribunal debe pronunciarse: acogerla,
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d. La Imparcialidad:
- Conocer: a través de las presentaciones que hacen las partes, por ejemplo, a
través de la demanda, la contestación, los medios de prueba. (En un juicio
ordinario: fase de discusión → demanda, contestación, replica, duplica; fase
probatoria → resolución que recibe la causa a prueba, termino probatorio,
medios de prueba propiamente tal y observaciones a la prueba.
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Competencia Jurisdicción
Es la aptitud que determina
Naturaleza
que asuntos conocerá cada Es una función del estado
Jurídica
tribunal
Pertenece a cada tribunal de
En cuanto a los manera independiente, cada La tienen todos los tribunales, y
tribunales que tribunal tiene su propia todos tienen la misma
la detentan competencia: materia, cuantía, jurisdicción
fuero, territorio.
Puede ser prorrogada, en
algunos casos, expresa o
Posibilidad de tácitamente, y siempre que se No se prorroga, ya que todos
prorroga trate de asuntos civiles, tienen la misma jurisdicción
contenciosos y de primera
instancia
Facultad para Se puede delegar, a través de No se puede delegar, todos la
ser delegadas los exhortos. tiene y todos tienen la misma.
Si falta competencia el juicio
La falta de jurisdicción genera
Omisión es susceptible de nulidad
inexistencia
procesal
Constituida por los omentos
Elementos que Constituida por: cuantía,
jurisdiccionales: conocer, juzgar
la constituyen materia, fuero y territorio
y hacer ejecutar lo juzgado.
a. Asuntos NO contenciosos:
Los actos judiciales no contenciosos (no generan contienda) el CPC los
desarrolla casi al final, dentro de los últimos temas, a partir del artículo 817, en
donde se les define, señalando:
Art. 817. (989). Son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley
requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna
entre partes.
Elementos constitutivos:
- Que la ley requiera la intervención del juez, una norma legal debe respaldar
mi solicitud, por ejemplo: cambio de nombre, posesión efectiva, muerte
presunta, entre otros. Si se solicitase un asunto que no hubiese estado
establecido por ley, éste quedara sometido a la prudencia del Juez de si lo
somete o no a tramitación.
- No debe haber contienda entre partes, no hay demanda, se inicia como una
solicitud, no hay demandante, hay solicitante.
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Características:
8) la sentencia debe reunir los requisitos del Art. 826 del CPC, que son
distintos a los de un juicio ordinario.
9) La sentencia definitiva no produce efecto de cosa juzgada, sin embargo, si
produce desasimiento del tribunal.
Elementos constitutivos:
- Que las partes sean por una parte un particular y un ente de la administración
de estado por otra
- Que el acto del estado genere conflicto de relevancia jurídica, por ejemplo,
porque es contrario a la ley o la CPR, o porque es ejercido fuera de la
competencia, o dentro de la competencia, pero es abusivo, o cuando existe falta
de servicio
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a. Conocer:
Está asociado con que todos los tribunales para poder tomar una decisión
deben interiorizarse de lo que es el asunto sobre el cual van fallar.
b. Juzgar:
Dice relación con la toma de decisión, el tribunal tiene que tomar una decisión
sobre el asunto que está conociendo, y se plasma a través de la sentencia.
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Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale
y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes
de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se
regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas
pertinentes de sus respectivos estatutos.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a
quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y
establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos
dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción
penal reconocida por esta Constitución y las leyes.
Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida
por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la
oportunidad establecida por la ley.
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal
que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la
perpetración del hecho.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley
favorezca al afectado.
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona
esté expresamente descrita en ella;
“Son aquellos elementos que delimitan las facultades de los tribunales en el ejercicio
de la función jurisdiccional”.
a. En cuanto al tiempo:
La regla general es que la jurisdicción no tiene límites temporales, los tribunales
ejercen jurisdicción sin plazo, sin época, sin condiciones. La Corte Suprema
existe y va existir, al igual que el resto de los tribunales.
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b. Límite territorial:
c. En cuanto a la materia:
d. En cuanto al órgano:
El órgano que ejerce jurisdicción debe ser investido por la ley, por lo mismo es
que no se puede delegar, porque solo la ley determina cuáles serán los
tribunales que detentarán la jurisdicción.
Solo les permite a los tribunales abocarse a los asuntos que no le competen, no
puede inmiscuirse en el actuar de otros órganos públicos.
A la inversa, los demás órganos del estado no pueden intervenir en las
funciones que le han sido encomendadas a los tribunales. Así lo señala el Art.
76 y 83 de la CPR.
El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán
ejercer igualmente la acción penal.
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Pronunciarse en asuntos NO
TRIBUNAL Art. 2 COT
contenciosos
Las facultades o atribuciones conexas de los tribunales son aquellas facultades que
complementan la función jurisdiccional entregada a los tribunales por la Constitución
o por la Ley.
a. Facultades conservadoras:
b. Facultades disciplinarias:
c. Facultades Económicas:
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Por ejemplo: Los auto acordados, son la forma en que los tribunales superiores
van informándoles a los tribunales inferiores como deben funcionar: horarios de
atención, feriados judiciales, requisitos para jurar ante la corte, la incorporación
de la presuma.
Características generales:
- La denominación de equivalente jurisdiccional se da porque en el fondo equivalen
a una sentencia sin serlo. Producen los mismos efectos → van a general el efecto
de cosa juzgada.
- Es necesario que estén reconocidos por ley.
- Resuelven conflictos de relevancia jurídica.
Clasificación:
b. Si hay o no proceso:
c. Atendiendo a la materia:
1) Transacción:
- ELEMENTOS:
✓ Conflicto que puede ser actual o eventual
✓ Concesiones reciprocas
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- CARACTERISTICAS:
✓ Autocompositiva
✓ Supone acuerdo de voluntades sin necesidad de que haya un juicio
actual
✓ Regulada por el código civil a pesar de ser un tema netamente procesal,
ello debido a que en la época en que se dictó el código civil no había
código de procedimiento civil.
✓ En algunos casos debe ser aprobada judicialmente, por ejemplo, en
materias patrimoniales de familia, acta de mediación que es discutible si
es considerada o no como transacción.
✓ Produce cosa juzgada, es el único contrato que produce cosa juzgada.
2) Conciliación:
Es un acto jurídico procesal por el cual las partes a través del tribunal que
conoce del proceso, logran ponerle fin a este de común acuerdo.
- ELEMENTOS:
- CARACTERISTICAS:
✓ Heterocompositivo
✓ Procesal
✓ A partir de la ley 19.334 pasa en los juicios civiles a ser tramite esencial,
con carácter obligatorio, tanto así que su omisión seria causal de
casación en la forma.
3) Avenimiento:
- CARACTERISTICAS:
✓ Tribunal no intervine
✓ Debe ser aprobado judicialmente
✓ No es necesarios que se hagan concesiones reciprocas
✓ Debe existir de por medio un proceso
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El juez podrá requerir del ministerio público los antecedentes que estimare
necesarios para resolver.
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- REQUISITOS:
5) Acuerdos reparatorios:
Es un acuerdo al que llegan el imputado y la víctima, el fondo de este acuerdo
es pactar una reparación económica, en el entendido de que con este acuerdo
se extinga la responsabilidad penal.
- REQUISITOS:
Son actos jurídicos procesales que tienen por objeto resolver las peticiones de los
interesados o dar curso progresivo a los autos (entendiendo autos como
expediente).
- Sentencia definitiva
- Sentencia Interlocutoria
- Autos
- Decretos
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a. Concepto:
Es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión controvertida, la
cuestión controvertida, en el entendido de la cuestión principal.
Existen incidentes que también se resuelven en la sentencia definitiva, como,
por ejemplo: La tacha de testigos.
Por regla general los incidentes se resuelven de inmediato, salvo algunos que
se resuelven en la definitiva.
¿Cuántas sentencias definitivas podría haber en un juicio?
Es una por instancia, hasta 2 sentencias en total.
b. Requisitos:
Los requisitos de la sentencia definitiva están en el art. 170 CPC, y se dividen
en general en 3 partes:
- La parte expositiva
- La parte considerativa
- La parte resolutiva
Esto en materia civil, ya que en materia penal tiene otros requisitos.
En caso de que la acción penal de ejerza en conjunto con la acción civil, la
sentencia deberá cumplir con ambos requisitos, los civiles del 170 y los penales.
Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las
de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros
tribunales, contendrán:
1°. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u
oficio;
2°. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el
demandante y de sus fundamentos;
3°. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el
demandado;
4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a
la sentencia;
5°. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad,
con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y
6°. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender
todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero
podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las
aceptadas.
En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda
instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen
todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.
Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda
que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las
circunstancias mencionadas en los números 1°, 2° y 3° del presente artículo y
bastará referirse a ella.
c. Clasificación:
d.
- ATENDIENDO A LA INSTANCIA
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Apuntes Profesor Andrés Celis
- ATENDIENDO A SU EFECTO:
e. Recursos:
- Apelación
- Casación en la forma
- Casación en el fondo
En ningún caso procede reposición, porque por el solo hecho de dictar sentencia
se produce el desasimiento, por lo tanto, no puede corregir su decisión.
a. Concepto:
Son aquellas resoluciones que resuelven un incidente confiriendo derechos
permanentes en favor de las partes o sirven de base para la dictación de otra
sentencia interlocutoria o definitiva.
b. Requisitos:
c. Clasificación:
- ATENDIENDO A SU FINALIDAD:
✓ Primer Grado → resuelven incidentes estableciendo derechos
permanentes en favor de las partes, por ejemplo: la que acoge el
abandono del procedimiento, la que acoge el desistimiento de la
demanda, la que acoge la incompetencia del tribunal, la que acoge la
Litis pendencia.
✓ Segundo Grado → no resuelven incidentes, sino que sirven de base para
la dictación de otra sentencia definitiva o interlocutoria, por ejemplo:
resolución que recibe la causa a prueba, mandamiento de ejecución y
embargo, la citación para oír sentencia
- ATENDIENDO A SU EFECTO:
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Apuntes Profesor Andrés Celis
d. Recursos:
IV. AUTOS:
a. Concepto:
b. Requisitos:
Ídem interlocutorias.
Debe cumplir con los requisitos comunes a todas resoluciones:
- Firma del juez
- Autorización del secretario, entre otras.
Además, debe cumplir con requisitos particulares como:
- Referirse a las costas si corresponde
- Resolver la controversia, pero no la principal del juicio, sino especialmente
incidentes que se hayan promovido.
c. Recursos:
V. DECRETOS:
a. Concepto:
Son aquellos que sirven para dar curso progresivo al juicio, llamados también
providencias o proveídos.
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b. Requisitos:
c. Recursos:
- Reposición por regla general, porque el decreto al dictarse no produce
desasimiento con su dictación, se produce cuando esta ejecutoriado.
- Apelación solo en dos casos: cuando ordena trámites no establecidos o
cuando altera gravemente la sustanciación del juicio.
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b. Cosa Juzgada:
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LAS NOTIFICACIONES
Son los actos por los cuales se pone en conocimiento de las partes o de terceros,
una resolución judicial.
a. En que consiste:
Consiste en que a la persona misma a la que queremos notificar, le hacemos
entrega de la copia íntegra de la resolución dictada por el tribunal, y la copia
íntegra d la solicitud sobre la cual ha recaído.
Al hablar de la copia íntegra de la solicitud, se refiere al escrito.
c. Donde se practica:
1. En cualquier lugar de libre acceso público, en cualquier día y a cualquier
hora.
2. En el lugar donde habita la persona, cualquier día entre 06:00 AM y 10:00
PM
3. En el lugar donde la persona desarrolla su actividad económica, cualquier
día entre 06:00 AM y 10:00 PM
4. En un recinto privado, siempre y cuando tenga acceso el ministro de fe (sin
forzarlo), en cualquier día entre 06:00 AM y 10:00 PM
5. En la secretaria del tribunal, de lunes a viernes entre 08:00 AM y 08:00 PM
6. En el edificio donde funciona el tribunal, de lunes a viernes entre 08:00 AM
y 08:00 PM
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d. Cuando procede:
1. La primera resolución que se dicta en juicio, a la parte que se verá afectada
por ella.
2. Cuando la ley expresamente lo exija, para la validez de ciertos actos, por
ejemplo: la notificación personal en la cesión de derechos, o la notificación
personal en el cese de convivencia.
3. Cuando el juez lo ordene.
a. En que consiste:
Tiene lugar cuando no se ha podido practicar la notificación personal, pero para
que esta proceda deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Las búsquedas, el receptor debe declarar que ha buscado al menos en 2
ocasiones en días y horarios distintos con el afán de notificarlo, ya sea en el
lugar donde vive o en el lugar donde trabaja.
- El receptor debe estampar en el expediente, junto con la búsqueda que la
persona se encuentra en el lugar, la declaración del ministro de fe de que la
persona se encuentra en el lugar.
- Debe existir autorización previa del juez
Este tipo de notificación implica la entrega de la copia íntegra de la resolución
dictada por el tribunal, y la copia íntegra d la solicitud sobre la cual ha recaído,
a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar, y de lo contrario debe
ser dejada en un lugar visible y seguro.
Señala la ley, que el receptor además debe enviar una carta certificada
informando este hecho a quien le practique este tipo de notificación, de todas
formas, este último acto no afecta la validez de la misma, solo se cabria la
responsabilidad administrativa en contra del receptor, por no haber enviado la
carta.
c. Donde se practica:
1. En el lugar donde vive
2. En el lugar donde desarrolla su actividad económica
d. Cuando procede:
Procede en los mismos casos de la notificación personal, previa autorización
del juez, habiéndose buscado o intentado notificar de forma personal
previamente a quien se intenta notificar
a. En que consiste:
Consiste en la entrega de un sobre que contiene la copia íntegra de la resolución
que se ha dictado, y los datos necesarios para su acertada inteligencia.
Cedula es un sobre que se entrega.
c. Donde se practica:
Hay que distinguir:
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d. Cuando procede:
1. La resolución que recibe la causa a prueba
2. Sentencia definitiva de primera instancia
3. Cualquier resolución que ordene la concurrencia personal de las partes, por
ejemplo: audiencia de conciliación o absolver posiciones.
4. Aquella resolución que ordena la concurrencia de terceros, por ejemplo:
para que declaren como testigos.
5. Cuando la ley lo ordene para algún caso particular, por ejemplo: cuando ya
han transcurrido 6 meses sin que se dicte ninguna resolución en el juicio,
cualquiera que se dicte luego, debe notificarse por cedula.
6. Cuando el juez lo ordene, salvo en los casos en que proceda notificación
personal.
a. En que consiste:
Es aquella que se practica a través de una nómina, elaborada diariamente por
el secretario del tribunal, en donde se limita a señalar: el número de
resoluciones dictadas.
c. Donde se practica:
Por ley se entiende practicada en la secretaria del tribunal, lo que implica que
jamás se aplicaría la tabla de emplazamiento.
d. Cuando procede:
1. Procede toda vez que la ley no ordene otra forma de notificación
2. Procede cuando el demandado está en rebeldía
3. Cuando alguna de las partes no fija domicilio dentro del territorio
jurisdiccional del tribunal.
a. En que consiste:
Consiste en pedirle al tribunal que autorice que la notificación se haga
colocando avisos en diarios de al menos circulación regional,
Si bien la ley no señala causales de forma taxativa, usualmente se utiliza en los
siguientes casos:
- Cuando se debe notificar a una gran cantidad de personas
- Demostrar que la persona que se quiere notificar, se esconde. (Utilizada en
materia de familia generalmente
a. En que consiste:
Una persona que no ha sido legalmente notificada realiza cualquier conducta
que hace suponer notificación.
Por ejemplo: un demandado contesta la demanda sin ser notificado.
Diferente es la situación de una persona que no actúa en todo el juicio, quien
podrá solicitar nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. (Solicitar
la nulidad no implica notificación tacita)
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PROCEDIMIENTO SUMARIO
a. Está tratado por el Código de Procedimiento Civil a partir del artículo 680 bajo
la lógica de los procedimientos especiales, esto es así porque se ha entendido
que el único procedimiento que no es especial es el procedimiento ordinario de
mayor cuantía, y que todos los demás caen en la categoría de procedimientos
especiales.
b. Es un procedimiento que tiene cabida en dos casos: cuando la ley señala que
el procedimiento debe ser sumario; y también cuando las partes se someten a
procedimiento sumario, porque sostienen que se necesita por parte del tribunal
una resolución rápida para que la pretensión sea eficaz, por ejemplo, una acción
reivindicatoria respecto de un animal vivo.
c. Es un procedimiento concentrado, lo que implica que es de aquellos
procedimientos en donde no vamos a encontrar todas las etapas que un
procedimiento puede llegar a tener, si lo comparamos por ejemplo con un
procedimiento ordinario, en el sumario hay etapas que faltan: no hay replica ni
duplica, debido a la brevedad del proceso.
d. Es un procedimiento en teoría rápido, se habrá de teoría ya que, si se compara
con un procedimiento ordinario, claramente su duración es mucho menor, pero
sin embargo no es lo suficientemente rápido si lo comparamos con cualquiera
de los procedimientos nuevos: laboral, familia, entre otros.
e. Es un procedimiento que fue concebido para ser verbal, aunque en la práctica
no se aplica, ya que los mismos abogados fueron los que continuaron realizando
sus presentaciones de manera escrita.
f. Admite sustitución de procedimiento.
g. Puede ocurrir que se acceda provisionalmente a la demanda (característica
atípica)
h. En los casos en que procede la apelación, esta suele concederse en el solo
efecto devolutivo, sin embargo, existen algunos casos en que la apelación se
concede en ambos efectos: cuando se apela de la sentencia definitiva y cuando
se apela de la resolución que resuelve la sustitución del procedimiento.
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Apuntes Profesor Andrés Celis
Art. 680 CPC: “El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto
de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su
naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.
Deberá aplicarse, además, a los siguientes casos:
1°. A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y
sumariamente, o en otra forma análoga;1
2°. A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio,
modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las
prestaciones a que ellas den lugar;
3°. A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697;
4°. A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre
los representantes legales y sus representados;
5°. Derogado; 2
6°. A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario;
7°. A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan
convertido las ejecutivas a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código
Civil;
8°. A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la
ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
696; y
9°. A los juicios en que se ejercite el derecho que concede el artículo 945 del
Código Civil para hacer cegar un pozo.
10. A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un
delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código
Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria
ejecutoriada.”
a. Como opera:
1
Por ejemplo. La jactancia, crédito de participación en los gananciales, entre otros.
2
En este punto se trataban los juicios sobre separación de bienes, que ahora se ventilan ante tribunales de
familia.
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Otros sostienen que sirve además para preparar mejor los medios
probatorios, de todas formas, la ley no señala causales específicas para
esto.
La doctrina también ha señalado para este caso, que el cambio de
procedimiento debe intentarse como excepción dilatoria, es decir, esto se
ventila en la audiencia, y debe resolverse de inmediato en la misma
audiencia.
Sobre lo que el tribunal resuelva cabe la apelación, la que se concede en
ambos efectos.
Si se rechaza, se continuará la tramitación bajo procedimiento sumario.
En cambio, sí se acoge, el procedimiento cambia, y al igual que en caso
anterior, cambia desde este punto en adelante solamente, todo lo que se
hubiese realizado anteriormente se mantiene, por lo que la audiencia en
teoría terminaría, y el demandado contaría con el termino de emplazamiento
para contestar la demanda.
a. Demanda:
Comienza el procedimiento sumario, sin haber mucha diferencia con lo que son
los procedimientos civiles en general, ósea, podría comenzar con una medida
prejudicial, o bien podría comenzar derechamente con la demanda.
La demanda del juicio sumario debe contener los siguientes requisitos:
1. Los requisitos comunes a todo escrito, es decir, la suma, la firma, la cantidad
de copias necesarias (esto último podría quedar sin efecto bajo el cambio a
tramitación electrónica).
2. Debe contener lo pertinente a la ley sobre comparecencia en juicios, es
decir, patrocinio y poder, a menos que ellos se hayan constituido
previamente en una medida prejudicial.
3. Se debe cumplir con los requisitos propios de toda demanda, señalados en
el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil: “La demanda debe
contener:
1°. La designación del tribunal ante quien se entabla;
2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las
personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4°. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se
apoya; y
5°. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las
peticiones que se sometan al fallo del tribunal.”
4. Habrá presuma, si la corte de apelaciones respectiva la exige vía
autoacordado
c. Emplazamiento:
El término de emplazamiento en el juicio sumario es de 5 días cuando se notifica
en la misma comuna que sirve de asiento al tribunal, o cuando se notifica en
otra comuna, pero mismo territorio jurisdiccional.
Pero cuando se notifica en otro territorio jurisdiccional son 5 días más tabla.
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d. La audiencia:
Llamada también comparendo, audiencia de discusión, o audiencia de
conciliación y contestación.
Durante esta etapa puede ocurrir lo siguiente:
1. Si concurren ambas partes: en la audiencia comienza hablando el
demandante, ratificando sus pretensiones, luego de ello el demandado se
va a defender (lo que se puede hacer oral, pero normalmente se entrega la
contestación por escrito, y se verbalizan solo los puntos más importantes)
Si el demandado quiere oponer excepciones debe hacerlos en esta etapa,
y se tramitan como incidentes de inmediato, sin embargo, se van a fallar en
la sentencia definitiva, con 2 excepciones: la primera es la incompetencia
del tribunal, y la segunda es la sustitución del procedimiento.
Luego de ello, el tribunal hará el llamado obligatorio a conciliación en la
misma audiencia, la que, si se logra, se acaba el juicio, pero si no se logra
o solo se logra en parte, el juicio continúa, lo que implica que el juez declara
terminada la audiencia y quedaran las partes a la espera de si el tribunal
recibe la causa a prueba, o si cita a las partes oír sentencia.
2. Si nadie comparece: no hay audiencia, y el tribunal certificara dicho hecho
en el expediente, y será la parte demandante la que tendrá que solicitar se
fije nuevo día y hora para la celebración de la audiencia.
3. Si solo concurre el demandante: la audiencia se desarrolla todas formas, y
el demandado queda en rebeldía, por lo que el tribunal certifica la ausencia
del demandado, se tiene por contestada la demanda, entendiendo que
existe contestación ficta (es decir, el demandado se está, oponiendo a todo)
por lo que la rebeldía no es allanarse, generando controversia.
Dada la ausencia del demandado, el demandante puede pedirle al tribunal
en la misma audiencia, que acceda provisionalmente a la demanda,
petición que solo puede realizarse en el juicio sumario, y cuando el
demandado no concurre.
Esta solicitud que se realiza verbalmente en la audiencia, debe ser fundada,
si el tribunal lo rechaza, no procede recurso en contra de dicha resolución,
pero si la acoge, esta resolución se le notifica al demandado, y frente a eso
el demandado puede oponerse dentro de 5 días contados desde la
notificación, si se opone, el tribunal cita a una segunda audiencia.
En esta segunda audiencia solo se va a discutir, si se accede o no
provisionalmente a la demanda.
4. Si solo asiste el demandado, posibilidad no contemplada por la ley, pero
que, si ha tratado la doctrina, la cual señala que se realiza de todas formas
la audiencia, pero no existe el llamado a conciliación, continuando con el
procedimiento tal y como señala la ley.
Terminada la audiencia el tribunal debe decidir: si recibe la causa a prueba o
cita a las partes a oír sentencia derechamente, lo que depende de si el tribunal
estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
e. Recibir la causa a prueba:
Esto lo hará el tribunal cuando estime que existen hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos.
Dicha resolución se notifica por cedula, generando un término probatorio que se
rige por las reglas de los incidentes, es decir, dura 8 días. En los 2 primeros días
se debe presentar la lista de testigos, y tiene la particularidad de que este plazo
de 8 días es fatal para todos los medios de prueba.
Esta resolución, al igual que en el juicio ordinario, es susceptible de reposición
especial, con apelación subsidiaria, la que debe intentarse dentro de tercero
día, contado desde la notificación.
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En materia de recurso se aplican las reglas generales, pero cabe destacar que, en
el caso de la apelación, y en cuanto al efecto en que se concede, hay que distinguir
quien apela.
Si apela el demandante, se concede en ambos efectos, en cambio, si apela el
demandado, se concede en el solo efecto devolutivo.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(*) La Prueba se analizará de manera independiente, toda vez que es un tema transversal a todos
los procedimientos.
I. LA DEMANDA:
- La Pretensión:
Es lo que se quiere obtener en el juicio, lo que el demandante quiere.
Por ejemplo: que se deje sin efecto un contrato, que se pague el precio, que me
devuelva el bien que es mío.
La pretensión que aparece en la demanda, se mantiene a lo largo del todo el juicio,
dura de principio a fin.
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- La Acción:
Es la herramienta jurídica que tenemos para que nuestra pretensión sea conocida
por el tribunal.
El respaldo jurídico para que mi pretensión tenga asidero. Sin la acción, la
pretensión no se puede ventilar judicialmente.
Por ejemplo: acción reivindicatoria, acción personal, acción indemnizatoria
A diferencia de la pretensión, la acción tiene una vida efímera, porque yo la invoco
al momento de demandar, y ahí la acción desaparece.
“La acción venía a ser la llave que abría la puerta del tribunal”
a. Concepto de demanda:
Cuando el código comienza a desarrollar el juicio ordinario, a partir del artículo
253 del Código de Procedimiento Civil, de inmediato trata la demanda, pero o
la define.
Ante ello se puede señalar la demanda es el acto jurídico procesal del actor, por
el cual reclama ante el tribunal que éste le reconozca su pretensión deduciendo
para ello la acción respectiva.
c. Requisitos de la demanda:
− En primer lugar, la demanda debe reunir los requisitos comunes a todo
escrito, esto significa que la demanda debe contener una suma, debe
además ir firmada, debe estar redactada en lenguaje castellano y además
claro, y debe ir acompañada por la cantidad de copias necesarias para las
partes intervinientes (esto va a cambiar con la ley de tramitación digital)
− En segundo lugar, la demanda debe contener la constitución de patrocinio
y poder, siempre que esta sea la primera actuación en juicio (a menos que
se haya comenzado a través de una medida prejudicial.
El patrocinio se constituye con la firma al pie del escrito y el poder se puede
constituir por escritura pública, o autorizado por el funcionario respectivo
(secretario o juez), o endoso en comisión de cobranza en el caso de las
letras de crédito.
− En tercer lugar, la demanda debe contener los requisitos especiales
señalados por el artículo 254 del Código de procedimiento civil:
i. Individualizar el tribunal, esto supone señalar la jerarquía.
ii. Se debe individualizar al demandante: nombre, profesión, domicilio,
cedula de identidad, nacionalidad, estado civil, etc.
iii. Se debe individualizar al demandado: nombre, profesión, domicilio,
cedula de identidad, nacionalidad, estado civil, si es persona jurídica
hay que señalar al representante legal y sus datos, si son varios los
demandados, hay que individualizarlos a todos
iv. Relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
sobre los cuales se sustenta la demanda.
v. Las peticiones concretas (la pretensión)
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Pero al llegar al numeral 6 de dicho artículo, nos damos cuenta que dicha
enumeración se abre a más posibilidades cuando la finalidad de la excepción
persiga la corrección del procedimiento.
Dentro de las principales excepciones dilatorias podemos señalar:
1. El demandado puede oponer todas las que quiera, no debe escoger alguna
en particular
2. Las debe oponer todas en un mismo escrito, para que se tramiten y
disuelvan juntas
3. Se oponen dentro del término de emplazamiento, pero antes de contestar
la demanda
4. Una vez presentadas, se tramitan como incidente de previo y especial
pronunciamiento, es decir el juicio queda paralizado mientras se tramita el
juicio, suspenden su tramitación, no se tramita en cuaderno separado.
5. Si se rechazan, una vez que se notifica por el estado diario la resolución
que los rechaza, comenzara a correr el plazo de 10 días para que el
demandado conteste la demanda.
6. El tribunal debe resolver todas las excepciones que se promueven, salvo
que entre las excepciones que se opongan esté la de incompetencia del
tribunal, y ésta se acoja, ya que en dicho caso no podrá pronunciarse
respecto de las demás.
7. Si el tribunal acoge las excepciones se debe distinguir:
- Si la excepción que se acoge no se puede arreglar, el juicio termina.
- Si el vicio es subsanable, el demandante debe subsanar dichos vicios,
para esto la ley no señala plazo, pero indirectamente existe uno que sería
el de abandono del procedimiento (6 meses)
Subsanados los vicios el demandado tendrá un plazo de diez días para
contestar la demanda.
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Al igual que en caso anterior, en el juicio ejecutivo, se aplican las mismas reglas
sobre excepciones que en el procedimiento ordinario, pero con las siguientes
diferencias:
a. Termino de emplazamiento:
1. Concepto:
Periodo que tiene el demando para defenderse.
2. Elementos:
✓ Notificación de la demanda, una vez que se notifica la demanda
tenemos el primer elemento de emplazamiento.
✓ Transcurso del tiempo o también conocido como término de
emplazamiento.
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3. Defenderse:
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4. Demandar reconvencionalmente:
✓ Requisitos:
- Hacerlo dentro de la contestación de la demanda.
- Contener en la reconvención los requisitos particulares de toda
demanda → art. 254 del Código de Procedimiento Civil.
- Que la reconvención sea intentada por un demandado en contra de un
demandante.
- El tribunal debe ser competente para conocer de la demanda
reconvencional.
- La demanda reconvencional debe someterse al mismo procedimiento
que la demanda principal.
✓ Como se tramita el juicio habiendo demanda reconvencional:
Demandante Demanda
Demanda
demandando Contestación (15 días)
Reconvencional
Contestación
Demandante Replica (6 días)
Reconvencional (6 días)
Replica Reconvencional
Demandado Duplica (6 días)
(6 días)
Duplica Reconvencional
demandante
(6 días)
IV. LA REPLICA:
V. LA DUPLICA:
Tras la réplica, la cual será proveída también con traslado, viene el turno de la
duplica, en donde el demandado le responde a la réplica del demandante.
Con la duplica termina la fase de discusión. Dando paso al llamado obligatorio a
conciliación
VI. LA CONCILIACION:
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a. Naturaleza jurídica:
A pesar de que muchas veces la llamamos “El auto de prueba”, la resolución
que recibe la causa a prueba es una sentencia interlocutoria de segundo grado.
Porque servirá luego de base para dictar la sentencia definitiva.
b. Forma de notificación:
Se notifica a todas las partes involucradas por cedula.
c. Contenido de la resolución:
1. Menciones esenciales:
i. La orden expresa de recibir la causa a prueba.
ii. Señalar los puntos de prueba, es decir, cuáles son los hechos que las
partes deben probar.
iii. Requisitos de toda resolución judicial: la firma del juez y la autorización
del secretario, entre otras.
2. Menciones accidentales:
Es lo que el tribunal estime, una muy común es señalar en que días dentro
del término probatorio se deberá rendir la prueba testimonial.
Si hay una prueba para la que el termino probatorio tiene especial
importancia es para la prueba testimonial, esto porque los documentos por
ejemplo se han comenzado a acompañar desde la presentación de la
demanda, la confesión se puede también realizar desde la contestación si
lo desea el demandado, en cambio la prueba de testigos solo se puede
rendir en el término probatorio, acompañando incluso la lista de testigos
durante esta etapa.
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Es aquella etapa del juicio en que las partes deben rendir sus pruebas sobre los
puntos fijados por el tribunal.
Si las partes han rendido prueba antes, como por ejemplo al momento de presentar
la demanda, cuando se acompañan documentos, se hace sin existir puntos de
prueba aún.
Por lo tanto, en el término probatorio solo se rinde la prueba respecto a los puntos
señalados por el tribunal.
Como se prueba → por los medios de prueba establecidos por las leyes chilenas,
es decir la prueba legal o tasada, medios de prueba señalados por ley.
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1. Cuando se alega ante el tribunal que no se pudo rendir prueba porque hay
un entorpecimiento que ha impedido rendirla. Esto se debe alegar hasta
dentro de tercer día de ocurrido el entorpecimiento, y el tribunal fijara a
cantidad de días que haya durado el entorpecimiento.
Se tramita como incidente.
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a. La causa queda en estado de fallo, lo que supone que el tribunal tiene un plazo
de 60 días para dictar sentencia (plazo no fatal ya que está dirigido al tribunal).
b. Con la citación para oír sentencia queda cerrado el debate de las partes, por lo
que de aquí en adelante las partes ya no pueden presentar escritos, salvo
algunas excepciones:
a. Concepto:
Son aquellas diligencias probatorias establecidas por la ley y decretadas de
oficio por el tribunal, cuando la causa ya está en estado de fallo, con el fin de
aclarar los hechos para alcanzar una adecuada decisión.
b. Características:
1. Son decretadas de oficio por el tribunal, obedecen al principio inquisitivo.
Las partes no las pueden solicitar.
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5. Si a la luz de las medidas para mejor resolver, surgen hechos nuevos que
necesiten prueba puede el tribunal ordenar la apertura de un término
probatorio especial, cuyo plazo no puede ser superior a 8 días.
7. Respecto de los testigos que pueden ser citados como medida para mejor
resolver, solo pueden ser citados testigos que ya hubiesen declarado, y solo
para que aclaren sus dichos.
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PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
a. Ámbito de aplicación:
El juicio ejecutivo tiene aplicación en los siguientes casos:
1. Para dar cumplimiento a las sentencias declarativas condenatorias, ya sean
en sentencias dictadas en juicio ordinario o en juicio sumario, en donde se
reconozca un derecho y se condene a una persona a cumplir con una
determinada obligación. La otra alternativa es el cumplimiento incidental del
fallo.
2. Para reclamar aquellas obligaciones respecto de las cuales se tiene un título
ejecutivo: escritura pública, un acta de avenimiento, entre otros.
3. Para reclamar el cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile, siempre
y cuando se haya cumplido con el trámite del exequátur.
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documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal,
ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio,
pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por
notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de
tercero día tacha de falsedad.
7°. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.”
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No Muebles → Inmuebles
Admisibilidad Martillo → Publ.
Prueba Sentencia
Si Subasta
No prueba
1. Los requisitos que debe reunir la obligación para que se pueda perseguir
ejecutivamente son:
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Para este procedimiento tener presente el art. 1555 del Código Civil, en donde
se trata el cumplimiento de las obligaciones de No Hacer:
“Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los
perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho.
Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el
objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor
obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas
del deudor.
Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso
será oído el deudor que se allane a prestarlo.
El acreedor quedará de todos modos indemne.”
Para iniciar un juicio ejecutivo se debe tener un título ejecutivo, el cual tiene ese
carácter porque la ley se lo ha otorgado, y además el título ejecutivo debe ser
perfecto, lo que significa que del él se pueda recoger la siguiente información:
1. Que la obligación que en el aparece sea una obligación que esté determinada,
por lo tanto, si la obligación es de dar debe ser liquida, especialmente si es de
especie o cuerpo cierto. Si la obligación es de hacer o no hacer tiene que tiene
que señalar con precisión cual es el hecho que se debe hacer o del cual
debemos abstenernos.
2. La obligación debe ser actualmente exigible, es decir, que la obligación para
nacer o para ser exigible no esté sujeta a un plazo o condición, así lo declara el
art. 437 del Código de Procedimiento Civil:
“Para que proceda la ejecución, se requiere además que la obligación sea”
3. La acción ejecutiva no debe encontrarse prescrita, la regla general es que la
acción ejecutiva prescriba en 3 años contados desde que la obligación se ha
hecho exigible.
Cabe hacer presente que, una vez prescrita la acción ejecutiva, subsiste 2 años
más como acción ordinaria la que prescribe en 5.
Lo anterior tiene las siguientes excepciones:
Las acciones ejecutivas emanadas de los títulos de crédito: letras de cambio,
pagares y cheques, en donde el plazo de prescripción es de 1 año.
Cumpliendo con los requisitos anteriores el tribunal debiese dictar una resolución la
que indica “despáchese mandamiento de ejecución y embargo”.
Pero existe la posibilidad de que el tribunal decida no dar curso a la demanda, y
esto puede suceder por las siguientes razones:
1. Cuando la demanda no tiene constituido el patrocinio
2. Cuando en la demanda no se han cumplido alguno de los 3 primeros requisitos
del artículo 254 del Código de procedimiento Civil.
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OPOSICIÓN
Distinta comuna, 4 + 4 días
DE
mismo territorio
EXCEPCIONES
Exhortante 4 + 4 + tabla
Distinto territorio
jurisdiccional Misma comuna → 4 días
Exhortado
Distinta comuna → 4+4
Ante la rebeldía del deudor, es decir, éste no opone excepciones (única forma que
tiene de defenderse) el juicio se acaba y el mandamiento de ejecución y embargo
hará las veces de sentencia definitiva.
Si el demandado decide defenderse, respecto de las excepciones éste debe tener
presente que:
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VI. EL EMBARGO:
Art. 1618 del Código Civil: “La cesión comprenderá todos los bienes, derechos
y acciones del deudor, excepto los no embargables.
No son embargables.
1º Las dos terceras partes del salario de los empleados en servicio público,
siempre que ellas no excedan de noventa centésimos de escudo; si exceden,
no serán embargables los dos tercios de esta suma, ni la mitad del exceso.
La misma regla se aplica a los montepíos, a todas las pensiones remuneratorias
del Estado, y a las pensiones alimenticias forzosas;
2º El lecho del deudor, el de su cónyuge, los de los hijos que viven con él y a
sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.
3º Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de veinte
centésimos de escudo y a elección del mismo deudor;
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Por otra parte, para saber que se embarga y quien lo determina, se deben
respetar las siguientes reglas:
1. Se embarga la especie que se debe, si es lo que se debe una especie o
cuerpo cierto y está en condiciones de ser embargados.
2. Se embargan los bienes que designe el ejecutante, los que pueden ser
designados en 2 momentos: en la demanda ejecutiva o al momento mismo
de la traba del embargo.
3. Si no lo designa el ejecutante, puede designarlos el ejecutado.
4. Si nada de lo anterior opera, el código señala que será el propio receptor
quien elegirá los bienes a embargar. En cuyo caso la ley le entre un orden:
primero los dineros, después con otros bienes, muebles, si aun así estos no
son suficientes para cubrir la deuda, se continúa con los inmuebles, y en
último lugar los salarios y las pensiones, hasta ciertos montos.
d. El acta de embargo:
De todo lo obrado al momento de embargar se debe redactar un acta, en donde
se señala la fecha, el lugar, las condiciones en que se practicó el embargo (si
fue voluntario o fue necesario utilizar la fuerza pública), quienes participaron (si
estaba el ejecutante, el ejecutado, cerrajero, efectivos policiales que
participaron en caso de utilizar fuerza pública), se mencionan los bienes
embargados, se indica quien quedo como depositario de los bienes
(normalmente el propio deudor), se indica si alguno de los presentes hizo algún
reclamo señalando que alguno de los bienes embargados le pertenecía (no es
una tercería, pero puede ser un anticipo), y finalmente la firma de quienes
participaron si quieren hacerlo.
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2. Aprobar las bases del remate: las bases son los requisitos o condiciones en
que se va a llevar adelante la subasta pública. Éstas deben ser propuestas
y aprobadas por las partes de común acuerdo al menos inicialmente.
En la práctica es el propio ejecutante el que propone las bases para el
remate, el tribunal las recibe y provee con citación, en el entendido de que,
si la parte contraria no se opone en 3 días, éstas se tendrán por aprobadas.
Si el ejecutado por el contrario se opone, las bases del remate las fija el
tribunal.
Para fijar las bases del remate, la ley le da al tribunal le da ciertas reglas:
- Que la postura mínima que puede fijas el tribunal, debe ser al menos 2/3
del valor de la tasación.
- El precio debe ser pagado al contado.
- Cualquier persona que quiera participar del remate, debe otorgar una
garantía de seriedad equivalente al 10% del valor de la postura mínima.
6. La publicación de avisos:
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a. Clases de tercerías:
1. Tercería de dominio: lo que tercero reclama es que alguno de los bienes
embargados le pertenece.
2. Tercería de posesión: lo que el tercero reclama es tener la posesión de
alguno de los bienes embargados.
3. Tercería de prelación: aquí el tercero reclama que tiene un crédito
preferente respecto del ejecutante. (tema relacionado con la prelación de
créditos)
4. Tercería de pago: aquí el tercero pide que una vez que se le haya pagado
al ejecutante, con lo que quede se le pague a él.
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b. Tercería de dominio:
Lo que reclama el tercero es ser dueño de alguno de los bines embargados.
Esta tercería se tramita como juicio ordinario, sin los trámites de réplica ni
duplica, por lo tanto, es una tercería larga de lato conocimiento.
Con ello el tercero consigue que no se rematen los bienes mientras se discute
o tramita la tercería, lo que se logra solicitando lo formalmente al momento de
presentar la tercería, acompañando algún instrumento público fundante que
justifique el dominio y que tenga una fecha anterior al embargo.
Las resoluciones que se dicten durante la tramitación son apelables en el solo
efecto devolutivo.
Esta tercería se puede intentar hasta que se haya echo la tradición del bien.
Para el caso de los bienes muebles esto es hasta el remate mismo, y en los
bienes raíces la doctrina se divide alegando por una parte que sería hasta el
acta de remate, y la otra parte de la doctrina señala que se podría intentar hasta
la inscripción en el conservador de bines raíces (momento en que se hace la
tradición).
c. Tercería de posesión:
Aquí el tercerista reclama que él tiene la posesión de los bienes embargados.
Esta se tramita como incidente, pero se discute si es o no un incidente, a lo que
la doctrina mayoritariamente señala que no lo es, solamente se le aplica la
tramitación.
Para lograr el objetivo del tercerista que es en primera instancia que se
suspenda el apremio, éste también debe solicitarlo acompañando antecedentes
que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se reclama.
Las resoluciones en la tercería de posesión también son apelables en el solo
efecto devolutivo, y al igual que en la tercería de dominio se puede intentar hasta
que se realice la tradición.
d. Tercería de prelación:
Aquí el tercero reclama que tiene una preferencia para el pago.
Se tramita como incidente, con la misma discusión de la tercería anterior, de si
es o no un incidente propiamente tal.
El objeto inmediato que se le pague antes al tercero que, al acreedor, y para
lograr ello se requiere que el tercerista tenga un título ejecutivo perfecto, y
además que en el titulo aparezca la preferencia.
Las resoluciones también son apelables en el solo efecto devolutivo.
Y se puede intentar esta tercería hasta que se le pague al acreedor.
e. Tercería de pago:
Lo que busca el tercerista que le paguen su crédito con lo obtenido del remate.
Se tramita como incidente y el objetivo inmediato es que se le pague el crédito
al tercero, y para ello hay que acompañar título ejecutivo perfecto y además se
debe demostrar que el deudor no tiene más bienes.
Las resoluciones también son apelables en el solo efecto devolutivo, y al igual
que la tercería anterior se puede intentar hasta el pago.
RECURSOS PROCESALES
I. LOS RECUSOS PROSALES EN GENERAL:
Los recursos son una institución procesal, que se justifica por un lado por el
reconocimiento implícito de que los tribunales pueden en alguna oportunidad
cometer algún error, y a través de ellos poder reclamar ante el mismo tribunal o ante
su superior jerárquico para que sean enmendados.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que las redacciones en general de las normas
son un tanto complejas, puede suceder que un tribunal sin suponer que se haya
equivocado, haya hecho sobre un hecho o sobre una norma jurídica una
interpretación diferente a la que tiene alguna de las partes en un juicio, por lo tanto
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c. Clasificación:
1. Reposición ordinaria → es la que procede respecto de autos y/o decretos,
y tiene como plazo para ser opuesta 5 días hábiles, contados desde la
notificación de dicha resolución.
2. Reposición extraordinaria → es la que procede respecto de autos y/o
decretos, pero se sustenta en nuevos antecedentes. Esta reposición no
tiene plazo, sin embargo, debe intentarse hasta que las partes puedan
actuar en juicio, es decir, hasta antes de que sean citadas a oír sentencia.
3. Reposición especial → es la que procede respecto sentencias
interlocutorias, en los casos en que la ley expresamente lo señala, y debe
ser opuesta en un plazo de 3 días contados desde la notificación de la
resolución.
Generalmente se opone apelación en subsidio, en caso de que proceda.
d. Tramitación de la reposición:
La tramitación va a depender del tipo de reposición que se trate:
1. La reposición ordinaria según la estimación del tribunal, puede resolverse
de plano, o bien darle tramitación incidental confiriéndole traslado a la parte
contraria.
2. La reposición extraordinaria siempre tendrá tramitación incidental.
3. La reposición especial también puede ser resuelta de plano o bien puede
ser sometida a tramitación incidental, decisión que dependerá del tribunal.
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e. Efectos de la apelación:
En el recurso de apelación se pueden distinguir 2 efectos:
1. Efecto devolutivo → este efecto se caracteriza porque en virtud de éste se
le da la competencia al tribunal superior para que conozca el recurso, por lo
tanto, el efecto devolutivo es parte esencial de la apelación, nunca puede
faltar.
Lo anterior en el entendido de que un tribunal superior, a priori no tiene
competencia para conocer de un asunto sometido al conocimiento del
tribunal inferior, y esa competencia se le otorga a través del efecto
devolutivo.
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Orden de no innovar:
1. Concepto → es la solicitud fundada que realiza una de las partes, para que
se le conceda total o parcialmente el efecto suspensivo de la apelación,
cuando esta fue concedida en el solo efecto devolutivo.
2. Tramitación →
- Se presenta la solicitud fundada directamente ante el tribunal superior.
- El plazo para solicitarla, aunque no existe uno legal, se debe hacer entre
la presentación del recurso de apelación y hasta el momento de la vista de
la causa.
- Presentada la solicitud ante el tribunal superior, la secretaria de la corte va
a sortear la sala que conocerá de la orden de no innovar.
- La sala sorteada resolverá en cuenta (no hay alegatos), aceptándola o
rechazándola.
- Si rechaza la orden de no innovar, esa resolución del tribunal no tiene que
ser fundada.
- Si la acoge, en ese caso la resolución que se dicta debe ser fundada. Esta
resolución además provocara 2 efectos:
i. El recurso de apelación quedara radicado en dicha sala.
ii. Le da preferencia para su vista.
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La adhesión a la apelación:
Con la adhesión la parte que inicialmente no apeló tiene la posibilidad
de hacerlo presentando una apelación independiente fuera de plazo,
cuando la contraparte ha presentado la suya dentro de los plazos
legales.
Esa adhesión a la apelación se debe hacer mediante un escrito que
debe los mismos requisitos de toda apelación.
Concepto: es aquella facultad o derecho que tiene la parte que no ha
interpuesto el recurso, para pedir la reforma de la sentencia en aquella
parte en que esta le haya causado agravio.
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✓ Alegatos → son defensas orales (no se puede leer, salvo alguna cita
bibliográfica o extracto de jurisprudencia previa autorización de los
ministros), se pueden llevar minutas para guiarse.
La duración del alegato es de un máximo de 30 minutos, aunque se
puede pedir autorización a la sala para alegar como máximo una hora.
No existe un mínimo.
Durante el alegato, los ministros pueden hacer preguntas al abogado,
pueden pedirle también que se extienda sobre puntos que a lo mejor no
estaban dentro de su minuta, por lo que es imperioso estar bien
preparado.
Terminado el alegado se acaba la vista de la causa.
Si concurre solo una parte a alegar, la sala puede resolver sin escuchar
necesariamente su alegato. Hecho que no sucede en caso de que
ambas se presenten.
✓ El fallo del recurso → en esta instancia la sala, una vez concluidos los
alegatos, puede resolver de inmediato el recurso informándole a las
partes la decisión, pero dejando para después la redacción del fallo.
O bien puede la causa quedar en acuerdo, lo que significa que la sala
no está unánimemente de acuerdo con una decisión, por lo que dicha
sala contara con un plazo para que tome una decisión.
Una causa puede quedar en acuerdo por distintas razones:
- Que los ministros no estén de acuerdo en tomar una decisión, lo que
no significa que necesariamente que se deba resolver unánimemente,
puede resolverse con votos a favor y en contra.
- La causa puede también quedar en acuerdo cuando la sala está
esperando algún informe en derecho.
- Puede ser también que la sala considere necesario decretar alguna
medida para mejor resolver.
- O simplemente la sala necesita más tiempo para estudiar con mayor
detalle la causa antes de tomar una decisión.
El plazo que tiene la sala para tomar una decisión cuando la causa ha
quedado en acuerdo es de 15 días para el caso de que solicitud de
acuerdo la haya hecho un integrante de la sala, en cambio si la solicitud
de acuerdo la pide más de un integrante de la sala, el plazo será de 30
días para llegar a ese acuerdo (es un plazo no fatal).
3. Término de la apelación:
La apelación puede terminar de forma normal o de forma anómala.
✓ Formas normales → termina la apelación con el fallo
El fallo puede ser confirmatorio, en cuyo caso simplemente se remiten
los antecedentes al tribunal inferior para que se dicte el cúmplase.
El fallo puede ser modificatorio o revocatorio. Al ser modificatorio el fallo
no cambia la decisión, pero modifica algunos aspectos secundarios; en
cambio el revocatorio cambia totalmente la decisión.
Al dictar la sala un fallo revocatorio o modificatorio, junto con la decisión
se dicta una sentencia de reemplazo, que es la sentencia de segunda
instancia, la que será notificada por el estado diario.
Sobre la sentencia de segunda instancia, cabría como recurso la
casación en la forma o en el fondo, siempre que se den los supuestos
legales.
✓ Formas anómalas →
- Con la deserción: significa que el apelante no ha cumplido con ciertas
cargas que le impone la ley, y el no cumplimiento de dichas cardas le
acarrea la deserción. Dichas cargas son: no haber consignado para las
compulsas, o bien no comparecer dentro de plazo. En materia penal a
la deserción se le denomina “Abandono”.
- El desistimiento: significa que el apelante decide no perseverar con la
apelación, haciéndola valer mediante un escrito que se resolverá de
plano. El desistimiento se puede realizar hasta antes del fallo.
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En esos casos junto con invalidar la sentencia casada, el tribunal dicta nueva
sentencia.
En los otros casos el tribunal remite los autos al tribunal inferior, indicándose
cuál es el estado en que quedará el proceso, y como se deberá continuar con
la tramitación.
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PROCESAL PENAL
a. Introducción:
En el procedimiento antiguo todo lo hacia el juez, justamente lo que se quiso
evitar incorporando este nuevo procedimiento, era cambiar un poco la tremenda
carga que tenía el tribunal, el juez investigaba, acusaba y resolvía. Hoy día esas
3 labores están desdobladas, pues el ente que hoy se dedica en forma exclusiva
a esas 3 labores es el Ministerio Publico, y también asume el rol de acusar, de
manera tal que al tribunal le corresponde por un lado, velar por el cumplimiento
de las garantías fundamentales, que no sean vulneradas durante el proceso,
(principal función del Juez de Garantía) y por otro lado, juzgar - resolver el
conflicto que le corresponde principalmente al Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal, debemos advertir que acá tenemos 2 clases de tribunales y que son de
igual jerarquía, el Tribunal Oral en lo Penal no es el superior Jerárquico del
Tribunal de Garantía, como muchas veces erróneamente se cree, el superior
jerárquico de ambos es la Corte de Apelaciones respectiva.
Debemos precisar, que para el Juzgado de Garantía la Corte de Apelaciones
es el tribunal superior como segunda instancia, mientras que para el Tribunal
Oral en lo Penal es el superior Jerárquico, pero no como segunda instancia,
pues las resoluciones de este último tribunal no son apelables, este tribunal
resuelve en única instancia. Pocos casos del Juez de Garantía si son apelables.
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Características
1. Pertenece al Poder Judicial, es un juez a pesar de que no resuelva el
conflicto.
2. Es colegiado en su constitución, es decir, cada Juzgado de Garantía está
compuesto por varios jueces, pero unipersonal en su funcionamiento. (Igual
que en familia)
3. Son permanentes, porque ejerce su competencia, sobre una comuna o
agrupación de comunas que está determinada, no son itinerantes, no van
de lugar en lugar, como si podría ocurrir con el Tribunal de Juicio.
4. Conoce en única o primera instancia, tiene resoluciones no son apelables y
otras apelables.
5. Tiene como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones Respectiva.
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Funciones:
1. Conocer y juzgar, asuntos criminales que tengan que ver con crimen y
simples delitos, resolver implica dictar sentencia. (las faltas las resuelve el
Juez de Garantía).
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g. Comité de Jueces:
Es un órgano administrativo, no judicial, pero que está conformado por los
jueces de garantía y los del tribunal oral en lo penal.
Sirve para ordenar los aspectos administrativos de los tribunales, Por ejemplo:
atender público, acondicionar las salas de audiencia, preocuparse de que los
sistemas computacionales estén en buen estado, hacer distribución de causas,
apoyar a los testigos y peritos, mantener en buenas condiciones el portal de
internet, (actualizado, funcionando)
h. Ministerio Público:
Es un ente creo por la reforma procesal penal, pues también hay un ministerio
publico judicial, que tiene que ver con los fiscales de la corte de apelaciones y
corte suprema, pero esto no tiene nada que ver.
Características:
1. es un órgano independiente, en el sentido de que no le debe obediencia a
ningún órgano del estado, el Fiscal Nacional no es un cargo de confianza
del presidente de la república, como si lo es el defensor público, no rinde
cuenta, en su nombramiento intervienen 2 poderes del estado, tiene
independencia patrimonial, hasta cierto punto, no es total.
2. Es jerarquizado, donde encontramos al fiscal nacional, le siguen los fiscales
regionales 1 por región, salvo la región metropolitana que tiene 4, luego los
fiscales adjunto.
Funciones:
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i. Las Policías:
Al hablar de policía nos referimos principalmente a Carabineros de Chiles y
Policía de Investigaciones y se agrega también a Gendarmería la que cumple,
hasta cierto punto, funciones de policía dentro de los recintos penales.
Las principales diferencias entre Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones son:
Actuaciones Autónomas:
1. Prestar auxilio a la victima
2. Detener en caso de delito flagrante, tiene plazo de 12 horas, contadas
desde la detención, para informar al Fiscal, quien puede dejarlo en libertad
o dejarlo detenido hasta la audiencia de control de detención ante el juez de
garantía dentro de las 24 horas, si eso no ocurre se le puede dejar libre.
3. Resguardar el sitio de los hechos
4. Controlar identidad, registro de vestimentas, vehículos, lo que este
portando, en su equipaje, pero este control no puede durar más de 6 horas.
5. Perseguir al sospechoso, en caso de delito flagrante.
1. Levantamiento de cadáver
2. Recoger e identificar los medios de pruebas que se encuentren en el sitio
del suceso, los que se deben guardar bajo sello y se levanta acta de quien
levanto la especie (cadena de custodia)
3. Tomar formalmente declaraciones de testigos
4. Realizar operaciones científicas
(*) Las Policías pueden recibir denuncias y para eso no requiere autorización
del Fiscal, el denunciante puede ser cualquier persona, no necesariamente la
víctima.
j. Imputado:
¿Desde cuándo y hasta cuando se es imputado?
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k. La Defensa:
Característica:
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l. Víctima:
Art. 108 del Código Procesal Penal señala que la víctima es: “Es el ofendido por
el delito”
En el fondo es el sujeto pasivo del delito, aquel que como consecuencia del
hecho ilícito ha visto violentados sus bienes jurídicos, (patrimonio, vida, honor)
Características:
1. Pueden ser víctima, tanto persona natural como jurídica.
2. Debe estar determinada, con excepción de los delitos difusos, que son
aquellos en que la víctima es la sociedad, ya sea un sector determinado,
provincia o región, como, por ejemplo: en caso de envenenamiento de agua,
difusión maliciosa de agentes patógenos.
3. Si como consecuencia del hecho ilícito la victima muere la ley señala que
este carácter de victima pasa a otra persona con el siguiente orden de
prelación (Art. 108)
− Cónyuge o conviviente civil y los hijos
− Ascendientes
− El conviviente (de hecho)
− Hermanos
− Adoptante o adoptado
Cabe señalar que nunca el imputado tendrá a la vez calidad de victima (lo
que podría ocurrir en el parricidio, pues el cónyuge imputado no puede a su
vez adquirir la representación de la víctima fallecida.)
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m. Querellante:
Aquella persona que ha presentado querella, usualmente es la víctima, pero no
confundirse, pues por el solo hecho de ser víctima no se es querellante, sino
que tiene que haber deducido querella.
b. Por denuncia:
Es un acto de mera participación en que se da a conocer un hecho
aparentemente delictivo, con el fin de que se hagan las averiguaciones
pertinentes, para perseguirlo y castigarlo.
Características de la denuncia:
1. El denunciante no se hace parte, (con la querella sí)
2. La denuncia la puede realizar cualquier persona, incluso el propio
imputado, lo que se conoce como AUTODENUNCIA la que jurídicamente
sirve a una persona que socialmente se le está imputando un hecho, Por
ejemplo: si el profesor siempre da como ejemplo que Paulina es una
Estafadora y ella aburrida de eso decide autodenunciarse para que se
investigue y arroje como resultado que ella no es estafadora y eso le
servirá para presentar una querella por Calumnia, delito que se configura
cuando a una persona se le imputa un delito que no ha cometido
3. Es voluntaria, como regla general, excepcionalmente por ley existen
denuncia obligatoria la que es conocida como denuncia pública: y son
personas que tiene un plazo de 24 horas para denunciar desde que han
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¿Dónde se denuncia?:
c. Por querella:
Es el acto jurídico procesal dirigido al tribunal competente, solicitando el inicio
de una investigación o adherirse a una ya existente, con la intención de hacerse
parte en el proceso penal.
Características:
1. El querellante se hace parte
2. Debe realizarse por escrito
3. Presentarse ante el juez de garantía
4. Se puede presentar hasta el cierre de la investigación.
5.
Requisitos del escrito de la querella:
1. Designación del tribunal
2. Identificación del querellante (nombre, domicilio, profesión u oficio)
3. Identificación de la o las personas contra quien se intenta la querella, en
caso de no conocerse se hará contra “todos los que resulten responsables”
4. Relación circunstanciada del hecho (*con especial mención del lugar y
fecha, pues eso sirve para determinar el tribunal competente*)
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a. Procedimiento Abreviado:
Características:
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El procedimiento en sí:
b. Procedimiento Simplificado:
Características:
1. Es un procedimiento que se lleva ante el juez de garantía
2. Cabe cuando los hechos son constitutivos de falta o simple delito, pero en
este último caso, la pena no excede presidio menor en su grado mínimo.
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Como se tramita:
1. Puede ser iniciado por denuncia, querella o de oficio por el ministerio
público.
2. El fiscal, solicita al Juez de garantía, que se inicie un procedimiento
simplificado, este requerimiento del fiscal, puede hacerlo por escrito, pero
también podrá hacerlo el querellante en la misma querella, también podría
hacerlo el fiscal de manera oral solo en la audiencia de control de
detención.
3. Frente a la solicitud de Simplificado, el juez citara una audiencia de
Procedimiento simplificado, resolución que es notificada personalmente al
imputado, resolución que además indica a los intervinientes que lleguen
con todos sus medios de prueba. En el caso que un testigo o perito no
pueda asistir, se puede rendir su prueba 5 días antes de aquel en que se
va a realizar la audiencia.
4. La audiencia:
i. El juez de garantía declara abierta la audiencia, la que se llevara a
cabo con las partes que asisten
ii. Exposición somera y verbal del requerimiento simplificado y
querella si la hubiere
iii. Se ventila la posibilidad de un acuerdo reparatorio, siempre esté
presente la víctima, pues este es un acuerdo entre ella y el
imputado.
c. Procedimiento Monitorio:
Características:
1. Es un procedimiento que se lleva ante el juez de garantía
2. Procede cuando los hechos son constitutivos de falta.
3. La pena solo puede consistir en multa.
4. Es también un procedimiento independiente.
Como se tramita:
1. El requerimiento: es el fiscal el que solicita procedimiento monitorio,
indicándose cuál es el monto que se deberá pagar como multa.
Frente a ese requerimiento, si el juez aprueba el monto, el procedimiento
será monitorio. En cambio, sí rechaza el monto, el procedimiento continuo,
pero como procedimiento simplificado.
2. Para el caso de que el juez apruebe el monto, se comunica al imputado el
monto que debe pagar.
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a. Concepto:
Son aquellos medios contemplados en la Ley privativos o restrictivos de la
libertad o de otros derechos individuales decretados por el tribunal mediante
una resolución fundada
Algunas medidas cautelares son:
• Citación
• Detención
• Prisión preventiva
• Y otras medidas cautelares, como arresto domiciliario, arraigo
b. Prisión Preventiva:
Aquella decretada por el juez de garantía que dispone en los casos previstos
por la ley, la privación de libertad del imputado, por un tiempo indefinido
mientras dura el proceso, quedando el sujeto en un recinto penitenciario,
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c. Citación:
Es el requerimiento que se hace respeto de un imputado o un tercero, por el
juez de garantía o por el tribunal oral, para que esté presente en una
determinada actuación, la ley la considera como medida cautelar, pero la
doctrina le quita un poco esa carga.
Características:
1. La finalidad no es cautelar, sino más bien un apremio
2. Se agota tan pronto la persona concurre
3. Es ordenada por Tribunal, sea Juez de Garantía o Tribunal oral en lo pena,
no por el fiscal
4. Procede no solo respecto del imputado, sino más bien de terneros, sea
testigos o peritos.
5. La citación que se le hace a un imputado, puede concurrir a una detención
o prisión preventiva, esto último cuando no concurre a una citación,
entonces el asunto va escalando.
d. Detención:
Es una medida cautelar personal, por la cual el imputado es privado de su
libertad personal por un breve lapso, con el fin de asegurar su comparecencia
en determinadas actuaciones
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2. Detención Policial
− Pueden detener sin necesidad de orden previa de Tribunal o Fisca
− Pudiendo detener a personas que estén cometiendo delito flagrante
− Pudiendo detener a personas que hayan huido siendo ya condenadas.
−
3. Detención Judicial
Es la decretada por un tribunal, entendiendo como tribunal, lo siguiente:
− Cualquier tribunal, con cualquier competencia, sea de Familia,
Laboral, etc. Cuando dentro de una audiencia se cometiere un delito o
cuasidelito
− El juez de Garantía puede solicitar la detención de un imputado, a
solicitud del ministerio publico
− El juez de garantía, también puede ordenar la detención del imputado,
cuando este no concurre a una audiencia, habiendo sido citado
previamente
✓ ¿Quiénes concurren?
1. El Fiscal, si este no concurre el detenido debe ser liberado de inmediato
2. El defensor, si no concurre se declara el abandono de la defensa y se
nombra a un defensor público
3. El juez de garantía
4. El imputado.
2. Que el Fiscal estime que ya hay antecedentes para formalizar y con eso,
la audiencia de Control de detención pasa a ser de audiencia de
formalización, y entonces se pueden solicitar otras medidas cautelares
personales de ser necesario
Por lo tanto, la Audiencia de Control de detención no puede faltar (en los
casos señalados)
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Sin perjuicio de lo anterior, podríamos decir que en materia penal, también hay un
tribunal que no conoce del asunto y dicta la sentencia, pero de cierta manera el
tribunal oral en lo pena recibe un feedbak muy importante que es el auto de apertura,
donde están todos antecedentes necesarios para que el TOP pueda tomar una
decisión, es más, en la audiencia de juicio el tribunal escucha a todas la partes:
imputado, victima, querellante, fiscal, se rinden las pruebas, esta todo para que el
tribunal decida, en las apelaciones eso no pasa, entonces el temor era ese, que los
asuntos quedasen en manos de quien no tenía el mismo grado de conocimiento que
en materia penal, pero igual se contempla la apelación en ciertos casos.
Todo lo que no hablemos de la apelación es porque se rige por las reglas generales
que estudiamos en materia civil, acá solo puntualizaremos las diferencias.
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Esta audiencia es pública, manteniendo el espíritu del proceso penal y son los
propios intervinientes, quienes exponen los hechos (por eso no hay relación),
terminada la audiencia la sentencia se debe dictar de inmediato, o el tribunal
deberá señalar que día dictará la sentencia.
g. En materia penal, también existe la deserción de la apelación, pero acá se llama
“abandono” y la causal es una sola, que es, no concurrir en segunda instancia,
(a diferencia de materia civil que además de lo anterior tiene otras causales
como no consignar para compulsas).
h. En materia civil nosotros decimos que no ha concurrido en segunda instancia,
cuando no se hace parte, en materia penal no existe ese plazo, la no
concurrencia se produce cuando no se asiste a la audiencia de la vista de la
causa.
La nulidad en materia penal viene a reemplazar lo que son las casaciones, porque
la casación en materia penal, no es que no exista, pero es reemplazada por la
nulidad no es que no exista (material complementario)
La reposición en materia penal, tiene una diferencia importante con la de civil, en la
que ya sabemos que procede sólo contra autos, decretos y excepcionalmente
contra sentencias interlocutorias, en este último caso, cuando haya texto expreso.
La diferencia en materia penal es que recae sobre autos, decretos e interlocutoria
en este último caso no hay necesidad de texto expreso, eso sí que no procede
contra sentencia definitiva (podríamos decir que no hay reposición especial).
**La apelación en materia penal no se puede intentar en audiencia, debe ser escrita.
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