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La posesion a lo largo del tiempo ha creado una gran discrepancia en saber que surgio primero si

la posesión o la propiedad.

Lo importante de todo esto es que al hablar de posesión rápidamente nos debemos ubicar en
saber que quiere decir tenencia de algo, es decir, la posesión es el poder que una persona posee
sobre una cosa o un bien.

La definición legal de posesión se ubica en el articulo 771 del CCV, que coincide en que es la
tenencia de una cosa o el goce de un derecho.

Existen tres formas de protección posesorias:

1. Autodefensa de la posesión, se basa en la resistencia y en la capacidad de poder recuperar


la cosa que fue arrebatada.
2. Juicio ordinario de posesión, En nuestra legislación está previsto en el Art. 709 CPC, el cual
reza: “Después de pasado el año para intentar los interdictos, no podrá pedirse la
restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario.
3. La posesión interdictal, constituyen las defensas de la posesión.

De todo esto, surgen diversas acciones interdictales:

1. Interdicto de amparo: Este se encarga de proteger al poseedor contra toda


perturbación de la cual pueda ser objeto su posesión. Tiene como finalidad hacer
cesar dichas perturbaciones para restablecer la situación de hecho anterior a que esta
ocurriera .
2. Interdicto de despojo: Este interdicto presupone el despojo del poseedor,
entendiéndose como tal al acto de privar a alguien de la posesión o de la simple
tenencia de una cosa contra su voluntad o al menos sin su voluntad, con el ánimo de
sustituirse en esa posesión o tenencia.
3. Interdicto de obra nueva: El interdicto tiene por objeto la suspensión de una obra
que ha sido iniciada y cuya continuación y ejecución pudiera lesionar otros derechos.
4. Interdicto de daño temido o de obra vieja: Este interdicto también es conocido como
Interdicto de obra ruinosa y lo define como aquel que sirve para que se decrete
judicialmente la demolición o el apuntalamiento de la que, por hallarse en malas
condiciones de seguridad, constituye un peligro para las personas o para otras cosas.

Caso #1 sobre la clínica. Referente al interdicto de obra vieja.

USUFRUCTO.

La palabra quiere decir “el goce del uso de una cosa ajena” o también
conocido como “goce y disfrute de una cosa”.
Ahora bien, el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena que le confiere a su titular las
facultades de usar y gozar temporalmente de la cosa, con la limitación de respetar el destino
material y económico de la misma.

Constitucion del usufructo:

Del artículo 584 del Código Civil Venezolano se desprende que el usufructo se
constituye por la ley o por voluntad del hombre.

El usufructo se constituye primeramente en la voluntad de las partes.

Actualmente se pueden mencionar una gran cantidad de usufructos como por


ejemplo, usufructo de cosas consumibles, usufructo de cosas deteriorables,
usufructo sobre derecho de autor entre otros previstos en la ley.

Características del Usufructo y forma en que se transmite

 Es un derecho real de goce sobre cosa ajena. El titular tiene un poderío


sobre una cosa que le pertenece a otro.
 Es un derecho temporal. Se constituye por un espacio determinado de
tiempo o, al menos, hasta un hecho cierto.
 Es un derecho accesorio. Requiere para su nacimiento la preexistencia
del derecho de propiedad.
 Es un derecho cesible. El usufructuario tiene la facultad de ceder su
derecho a otra persona, bien a título gratuito o a título oneroso.

Ahora bien, en el articulo 597 del Codigo Civil Venezolano haciendo mención a
la forma en que el usufructo se puede transmitir, establece lo siguiente: “El
usufructuario puede donar, ceder o arrendar su derecho de usufructo, pero
quedará siempre responsable de la cosa usufructuada por culpa o negligencia de
la persona que le sustituya.”

Extinción del Usufructo

Por ser esta institución un Derecho Real sobre Cosa Ajena de carácter
temporal, está sometido a causales de extinción, las cuales se consagran a partir
del artículo 619 del Código Civil vigente; dichas causales son las que siguen:
 Por la muerte del usufructuario cuando no ha sido constituida por tiempo
determinado.
 Por el vencimiento del tiempo fijado para su duración.
 Por la consolidación de las cualidades de propietario y usufructuario en la
misma persona.
 Por el no uso durante 15 años.
 Por el perecimiento total de la cosa sobre la cual fue establecido, salvo un
perecimiento parcial (Art. 622 C.C.V.)
 Por el abuso que el usufructuario haga de su derecho (Art. 620 C.C.V.).
Esta hipótesis no opera de pleno derecho, requiere un pronunciamiento
judicial a petición de parte interesada.
 Por la renuncia del usufructuario, la cual debe ser una manifestación de
voluntad expresa e irrevocable.

CASO DEL USUFRUCTO DEL BIEN INMUEBLE EN CASO DE OCASIONAR


DAÑO O DETERIORO AL INMUEBLE.

COMO SE CONSTITUYE LA ENFITEUSIS.

La enfiteusis es considerada un derecho real que permite la cesión temporal del


dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de una tasa fijada (canon) y,
también el de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio. Es posible en
algunas legislaciones que esta cesión pueda tener carácter perpetuo.

Es un régimen compartido de tenencia de tierra que tiene como consecuencia


la disociación del dominio entre el dominio directo, correspondiente al propietario,
y el útil, que es el de la persona que usa y aprovecha el bien.

El enfiteuta no se hace titular del bien, pero puede enajenar su derecho,


cederlo, transmitirlo a sus herederos y gravarlo.

Ambas partes quedan obligadas a inscribir el derecho real de enfiteusis en el


registro de la propiedad, es decir, surge una obligación de constituir un derecho,
reclamable por ambas partes ante la autoridad judicial, que en caso de
incumplimiento podrá sustituir la voluntad de la parte que, tras haber establecido el
contrato de enfiteusis, se niegue a inscribir la enfiteusis en el registro.

La definición legal de la enfiteusis se ubica en el articulo 1565 del Codigo Civil


Venezolano en donde establece lo siguiente: "Es un contrato por el cual se
concede sobre un fundo a perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación
de mejorarlo y de pagar un canon o pensión anual expresado en dinero o
especies".

DERECHO DE USO:

Es asi, que el derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de


servirse de la cosa de otro, con la obligación de conservar la cosa y tomar de ella
solamente los frutos que le sean necesarios al usuario y a su familia, se puede
concluir entonces, en que el derecho real de uso es un derecho a utilizar la cosa y
a obtener sus frutos en medida limitada a sus necesidades y a las de su familia.

 Es un derecho real. Permite al usuario servirse de una cosa para satisfacer


necesidades personales y familiares.
 Es un derecho real de carácter personal. Los frutos obtenidos son solo para
el consumo familiar o personal, no pueden ser cedidos o vendidos. (Art. 624
C.C.V.)
 Es un derecho real sobre cosa ajena. El usuario es un poseedor en nombre
ajeno, es decir, ejerce su derecho sobre un bien que pertenece a otra
persona.
 Concede al titular el uso y frutos limitados. Solo puede hacer uso del bien
para aquellos que esté destinado de manera diligente.
 Se ejerce sobre cualquier tipo de bien. El uso puede darse tanto sobre
bienes inmuebles, como bienes muebles.
 No puede cederse ni arrendarse. Es consecuencia del carácter personal de
este derecho real. (Art. 630 C.C.V.)
 No puede hipotecarse. El usuario no tiene más que un simple derecho de
usar el bien, por lo que no puede disponer del mismo.
 Es temporal. Es un derecho que puede constituirse a tiempo determinado o
por el tiempo de vida del usuario.

Es intransmisible. Solo se constituye a favor de la persona que se va a servir de


ella para su satisfacción personal o familiar.

DERECHO DE HABITACIÓN.

Es un derecho de goce sobre la cosa ajena que se diferencia del uso respecto a
su Contenido, puesto que el habitacionista solo podrá habitar el espacio descrito
en el contrato que lo constituya como tal, es decir, el habitador solo se sirve de la
cosa solamente para habitarla él o con su familia, descartando la idea de lucro o
ganancia.

CONSTITUCION.

No hay derechos de uso y habitación legales, se constituyen por la voluntad de


los particulares.

DEFENSA 2DO TEMA

VALIDEZ TEMPORAL.

Para hablar de validez temporal, es relevante saber que se debe hablar de la vigencia y de la
derogación.

Por lo que, el análisis de la problemática de la vigencia o validez formal,


comprende el estudio de su aplicación desde que se produce la publicación de la
ley y en consecuencia, su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita,
ello pretende determinar la eficacia o vigencia material, bajo la premisa de que la
ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia.

Aca es importante hablar de la irretroactividad de la ley.


El art 2 del CPV establece que las leyes penales tienen efecto retroactivo siempre y cuando
favorezcan al reo.

Aca es favorable mencionar al principio de legalidad, en donde es aquel que establece que una
persona no puede ser castigado por algo acto que no se encuentre previsto en la ley.

 Es de relevancia saber que las leyes entra en vigencia desde el momento de su


publicación.
 Al hablar de derogación, se puede señalar que solo una ley posterior deroga una ley
anterior. Art 218 CRBV

VALIDEZ ESPACIAL.

El ámbito de validez espacial sirve para determinar cómo se aplica la ley


penal de un determinado estado, es decir, en que espacio físico se aplica y
hasta donde extiende su señorío la misma.

El derecho positivo de cada Estado define su soberanía penal. La validez


espacial va referida a la definición de territorio del Estado como ámbito esencial
del ius puniendi. En relación al reconocimiento internacional que permite aceptar la
soberanía territorial de cada Estado, se establece el principio de independencia
territorial, permitiendo que se instituyan los poderes públicos dentro de los
elementos que lo define: Territorio, población y poder. Surge entonces el derecho
de la población a organizar al Estado, en donde serán determinados los poderes
públicos, la forma de gobierno y las libertades ciudadanas.
En Venezuela, la ley penal, así como establece su eficacia en el tiempo,
también define su aplicación en el espacio, existiendo una serie de normas que
fijan principios en este sentido y que determinan el ámbito espacial de aplicación
de la ley penal venezolana, que como se verá, puede ser aplicada no sólo a
hechos cometidos dentro del territorio venezolano, sino a hechos cometidos en el
extranjero.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL.

Principio De La Territorialidad: De acuerdo con este principio, la ley penal se


aplica dentro del territorio del Estado que la ha dictado, a los hechos punibles
cometidos en él, bien sea por nacionales o extranjeros. La eficacia de la ley penal
estaría delimitada por el territorio.
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 3 del Código Penal
Venezolano, el cual expresa: “Todo el que cometa un delito o una falta en el
territorio de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”.

La superficie terrestre. El mar territorial. La zona contigua. La plataforma


submarina continental. La zona económica exclusiva. El espacio insular de la
República. El espacio aéreo; y Las naves y aeronaves venezolanas: de guerra,
mercantes y civiles.

PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD O NACIONALIDAD.

Principio De La Nacionalidad o Personalidad: Según este principio, por un


hecho punible cometido en un determinado lugar se deberá aplicar a su autor la
ley de su propio Estado. La ley de su Estado perseguirá al individuo dondequiera
que se encuentre, en forma de un estatuto personal.
En razón del principio de la nacionalidad o de la personalidad, se aplicará la ley
penal venezolana a los delitos cometidos por venezolanos (numeral 1 del artículo
4 del Código Penal) y a los venezolanos que en el extranjero infrinjan las leyes
relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos, como es el caso del delito
de bigamia (numeral 4 ejusdem).

LOS HECHOS PUNIBLES.

Hecho punible es el que está tipificado por la ley como un delito, un crimen, una
falta o una contravención y tiene fijada una pena para quien incurra en ellos.
El hecho punible, acción sancionada por el Derecho con una pena, también es
denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se
identifica con el delito penal que según Carrara implica una contradicción entre un
hecho humano, positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe
provocar un daño y ser imputable moralmente. La ley que los castiga tiene por
objeto proteger la seguridad pública.

CUANDO SE ESTA EN PRESENCIA DE UNA FALTA.

Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que


pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor
gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.

CUANDO SE ESTA EN PRESENCIA DE UN DELITO.

El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable,
sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad.
Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u
omisión tipificada y penada por la ley.
Los delitos se pueden clasificar de diferente forma, como delito político, comunes, sociales, y
militares.

Los delitos comunes son aquellos que lesionan u ofenden bienes jurídicos
individuales.
Los delitos políticos puros son los cometidos contra el orden político
establecidos en el estado. Ej. Una rebelión.
Los delitos sociales son los cometidos contra el régimen económico-social
establecido en una colectividad organizada. Ej. El terrorismo

DELITOS DE ACCION U OMISION.

Los delitos de acción se cometen haciendo algo que está prohibido en forma
implícita en la Ley Penal.
Los delitos de omisión se consuman cuando el resultado antijurídico ocurre
como consecuencia de una abstención del sujeto activo, es decir, cuando éste
deja de hacer algo que está previsto en la ley penal.
DELITOS DE ACCION PUBLICA.

Los delitos de acción pública son aquellos en los cuales el enjuiciamiento del
sujeto activo es, del todo, independiente de la voluntad de la persona agraviada. El
sujeto activo debe ser enjuiciado, aun cuando la parte agraviada no manifiesta
voluntad de que así suceda.
El homicidio, por ejemplo, es un delito de acción pública, en todas sus clases.

DELITOS DE ACCION PRIVADA.

Se denomina delito privado o delito de acción privada, en Derecho procesal


penal, a un tipo de delito que, por no considerarse de una gravedad tal que afecte
al orden público de la sociedad, no puede ser perseguido de oficio por los poderes
públicos (es decir, policía, jueces o Ministerio público), sino que es necesaria la
intervención activa de la víctima como impulsora de la acción de la justicia y como
parte en el proceso judicial.

DELITOS SEMI PUBLICO.

Son los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de agresiones, acosos


y abusos sexuales, de calumnias e injurias contra funcionarios, autoridades o
agentes de la misma, de daños causados por imprudencia, de abandono de
familia y delitos contra la propiedad.

Los delitos semipúblicos, también conocidos como delitos privados, son aquellos
que requieren la denuncia previa por parte del perjudicado. El Ministerio Fiscal no
se podrá constituir en parte mientras el perjudicado no presente la denuncia.

Finalmente, los delitos privados son aquellos que únicamente pueden ser
perseguidos a instancia del perjudicado
Los delitos de agresiones, de acoso y de abusos sexuales si bien «cuando la
víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia
del Ministerio Fiscal»
DELITOS SEMI PRIVADOS.

Se produce cuando el delito de injuria o el de calumnia se marcan contra una


persona y su oficio, en este caso funcionarios o autoridades.
Lo que ocurre en este caso es que estos delitos se pueden perseguir desde el
momento en que la persona denuncia. Es desde ese momento cuándo el
Ministerio Publico puede instar su persecución. También se puede por acusación
popular o por parte de terceros.
Suelen ser delitos contra la intimidad sexual y la libertad sexual, contra la libertad
en sí, el derecho a la propia imagen, contra el patrimonio y el orden socio-
económico, lesiones, homicidios, integridad.

Delitos Dolosos, Culposos y Preterintencionales

Delitos dolosos o intencionales son aquellos en los cuales el resultado


antijurídico coincide con la intención delictiva del agente, como ocurre en el
homicidio doloso.
Ejemplo: Voy a una tienda de videojuegos y cojo un juego, me lo meto en el
abrigo y me voy sin pagarlo. Esto es un delito de hurto.

Delitos culposos son aquellos en los cuales el agente no se propone cometer


delito alguno, sino que el acto delictuoso ocurre a causa de la imprudencia,
negligencia o impericia en su profesión, arte u oficio, por parte del agente o porque
este deje de observar los reglamentos, órdenes o instrucciones.
Un ejemplo de esta clase de delitos es el de un hombre que iba dirigiendo su
automóvil en la vía pública, superó los niveles de velocidad permitidos y atropelló
a un peatón que, como consecuencia del impacto, falleció.

Delitos preterintencionales o ultra intencionales son aquellos en los cuales el


resultado jurídico excede de la intención delictiva del agente.

El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare


la muerte de alguno, será castigado con presidio de seis a ocho años,
en el caso del artículo 405; de ocho a doce años, en el caso de artículo
406; y de siete a diez años, en el caso del artículo 407-

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