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ACTO JURIDICO

ESCUELA DE DERECHO
ACTO JURIDICO
PRIMERA UNIDAD:
HECHO Y ACTO JURIDICO
SESIÓN 3: EL ACTO JURIDICO Y EL NEGOCIO JURÍDICO

SEMESTRE ACADÉMICO 2021 – 02


CICLO DE ESTUDIOS III

DOCENTE
MG. FABIÁN SILVESTRE ANICETO LUCERO
ACTO JURIDICO

PRIMERA UNIDAD: HECHO Y ACTO JURÍDICO


SESIÓN 3: EL ACTO JURÍDICO Y EL NEGOCIO JURÍDICO

1. CLASIFICACIÓN DEL ACTO JURÍDICO:


1.2. ACTOS DE DERECHO PRIVADO Y ACTOS DE DERECHO PÚBLICO:
 Los actos de derecho público: son aquellos actos proveniente de la
administración pública como órgano o ente público (Estado, municipio,
universidad estatal, poder judicial, etc.) y no como simple sujeto de
derecho. En estos actos uno de los sujetos interviene premunido de una
facultad de imperio. Mediante estos actos se crean relaciones de
subordinación, los particulares se someten al ente público.
 Los actos de derecho privado, se caracterizan porque la manifestación de
voluntad proviene de sujetos particulares. Mediante estos actos se
establecen relaciones jurídicas de coordinación. El acto jurídico privado
está regulado por las normas relativas al ámbito del Derecho privado.
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1.2. ACTOS UNILATERALES, BILATERALES Y PLURILATERALES:

 Actos unilaterales, son aquellos que para su formación basta la


declaración de voluntad de una persona o parte; ej., el
testamento, la aceptación de herencia, el otorgamiento de poder,
etc.
 Actos bilaterales, son aquellos que para su formación se requiere
de las declaraciones de voluntad de dos partes distintas; ej., el
matrimonio, la compraventa, etc.

Actos plurilaterales, son los que proceden de más de dos partes;


ej., la cesión de la posición contractual que se perfecciona con la
concurrencia de la voluntad del contratante cedente, del tercero
cesionario y del contrato cedido (art.1435);
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1.3. ACTOS FORMALES Y NO FORMALES:

 Actos jurídicos formales, son aquellos que para cuya realización el


ordenamiento jurídico señala una forma, sin la cual carecerían de
validez.

 La forma prescrita por el ordenamiento puede ser probatoria (ad


probationem) o solemne (ad solemnitatem) (art.144).

 El art. 140.4 establece que el acto formal solemne es aquel cuya validez
depende de la “observancia de la forma prescrita bajo sanción de
nulidad”; ej., la donación de inmuebles (art.1625), el matrimonio, la
adopción, etc.

 Actos jurídicos No formales, son aquellos para cuya celebración el


ordenamiento no señala una forma, pudiendo los interesados usar la
que juzguen conveniente (verbal, escrita, alfabetos convencionales, etc.
(art.143); ej., la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, etc.
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1.4. ACTOS JURÍDICOS RECEPTICIOS Y NO RECEPTICIOS:

 Los actos son recepticios, cuando para que produzcan efectos es


necesario que la manifestación de voluntad esté dirigida a un
destinatario determinado y sea de conocimiento de él o que haya
estado en posibilidad de conocerla (cognocibilidad); ej., el despido de
un trabajador.

 Los actos son no recepticios, cuando la manifestación de voluntad


tiene eficacia sin necesidad de que sea dirigida a alguien e
independientemente del conocimiento que otros adquieren de ella o
de su aceptación; ej., el testamento.
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1.5. ACTOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES:

 Los actos patrimoniales tienen por objeto intereses de orden


económico; ej., la compraventa, remisión de deuda, hipoteca,
testamento, etc.

 Los actos extrapatrimoniales, tratan de intereses, esencialmente


extraeconómicos o no son susceptibles de apreciación pecuniaria; ej., el
matrimonio, la adopción, el reconocimiento de un hijo, etc.

Los actos patrimoniales se subdividen en:

a) Inter vivos y mortis causa:


Los inter vivos: se caracterizan porque surten efectos durante la
vida de las partes, ej., compraventa.
Los actos mortis causa: se caracterizan porque surten efectos
jurídicos sólo con la muerte del causante de la declaración; ej. El
testamento, las fundaciones, etc.
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b) Onerosos y gratuitos:
 En los actos onerosos existen prestaciones entre partes; ej.,
compraventa
Los actos onerosos se subdividen en:
Actos conmutativos: las prestaciones han de ser relativamente
equivalentes; ej., la compraventa, el mutuo.
Actos aleatorios: existe una incertidumbre respecto de las prestaciones
o, al menos, de una, dependiendo de un hecho incierto; ej., el juego y la
apuesta.
 En los actos gratuitos: una parte se beneficia sin reciprocidad para la
otra, como el caso de la donación y el testamento.

c) De disposición y de obligación:
En los actos de disposición se presenta la enajenación de una cosa o la
constitución de un gravamen real (hipoteca, anticresis).
En los actos de obligación, una persona, el deudor, se compromete a dar,
hacer o no hacer algo a favor de otra, el acreedor; ej. dar suma de
dinero.
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1.6. ACTOS TÍPICOS Y ATÍPICOS:
 Los actos típicos son los previstos y regulados por el ordenamiento
jurídico; ej., el matrimonio, la fundación, el testamento, la compraventa,
etc.
 Los actos atípicos no tienen regulación legal, se deben a la inventiva de
las personas, quienes pueden realizarlos por estar permitido por el
derecho; ej., el contrato de corretaje de inmuebles, el factoring, el
contrato de franquicia.

1.7. ACTOS DE EFICACIA REAL O DE EFICACIA OBLIGATORIA:


 Los actos de eficacia real, son los constitutivos o traslativos de derechos
reales; ej., la constitución de usufructo (se confiere la facultad de usar y
disfrutar temporalmente de un bien ajeno). numerus clausus (art. 881).
 Los actos de eficacia obligatoria, originan relaciones obligatorias, ej., la
compra venta, mutuo, suministro, arrendamiento, etc.
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1.8. ACTOS CONSENCUALES Y REALES:

 Actos Consensuales: Son los actos bilaterales o plurilaterales no


formales, porque se perfeccionan por el simple consentimiento; ej.,
la compraventa que se perfecciona por el simple acuerdo entre
vendedor y comprador. Ej., art. 1373
 Actos Reales: Son aquellos que se perfeccionan con la entrega del
bien o traditio; ej., arts. 1814.

1.9. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DISPOSICIÓN:


 En los actos de administración, el sujeto solamente tiene el uso,
goce, conservación y explotación del patrimonio que se le ha
entregado en administración, patrimonio que debe conservar sin
alteración en su efectiva sustancia; ej., hacer las reparaciones de un
inmueble o cobrar la renta al arrendatario, continuar el giro de un
negocio, de una industria.
 Los actos de disposición, son aquellos con los cuales se modifica
el patrimonio; ej., la venta, la permuta, o porque se gravan dichos
bienes (hipoteca, anticresis).
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1.10. ACTOS PRINCIPALES Y ACTOS ACCESORIOS:
 Los actos principales existen por sí solos, tienen vida propia, su
existencia no depende de la existencia de otros actos; ej. El patrimonio,
la compraventa, el depósito, el mutuo.
 Los actos accesorios, son aquellos cuya existencia depende de la
existencia de otros actos a los cuales acceden; ej., la fianza, la hipoteca,
el pacto de retroventa. A estos actos se le aplica la máxima: “lo
accesorio sigue la suerte de lo principal”; ej., un mutuo hipotecario, la
nulidad de mutuo conlleva la ineficacia de la hipoteca.
1.11. ACTOS PUROS Y ACTOS MODALES:
 Actos puros y simples, son los que reúnen solamente los elementos o
requisitos esenciales comunes a todo acto jurídico y los elementos
esenciales específicos del acto jurídico de que se trata; ej., la
transferencia de la propiedad y el pago del precio en dinero, si es una
compraventa,
 Actos modales, son los que, además de reunir los requisitos esenciales
para su validez, presentan ciertos elementos accidentales que postergan
la eficacia del acto (plazo), o que inciden en la existencia de los efectos
del acto (condición), o que imponen una obligación a cargo del
beneficiario con un acto de liberalidad (cargo).
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1.12. ACTOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS.

 El acto es conmutativo cuando las prestaciones asumidas por las partes


son equivalentes; ej., una compraventa en el cual el precio corresponde
al valor real que tiene el bien en el mercado
 Actos aleatorios o riesgosos, en los cuales la entidad del sacrificio
puesta en relación con la entidad de la ventaja no puede ser conocida o
apreciada en el momento mismo de la formación del acto, sino que se
revelará a continuación, según el curso de los acontecimientos; ej., el
juego y apuesta (art. 1942), la renta vitalicia, venta de un bien futuro
(art. 1534).
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2. ESTRUCTURA DEL ACTO JURÍDICO:


2.1. SEGÚN LA DOCTRINA TRADICIONAL:
Para esta doctrina el acto jurídico consta de tres elementos: esenciales,
naturales y accidentales.
A.ELEMENTOS ESENCIALES: Son aquellos elementos que no pueden faltar o
sin los cuales no podría existir el acto jurídico. Según esto, existen dos
clases de elementos esenciales:
1.ELEMENTOS ESENCIALES GENERALES: Son aquellos componentes
imprescindibles que otorgan el carácter de válido al acto jurídico, por lo
que deben estar presentes en la totalidad de estos, sean unilaterales o
plurilaterales. Su el acto careciera de estos elementos adolecería de
nulidad absoluta y por ende no produciría ningún efecto. Son la
declaración de voluntad, la capacidad, la causa y el objeto.
2.ELEMENTOS ESENCIALES ESPECIALES.- Vienen a ser los elementos
esenciales que cada acto jurídico reclama para sí, de tal manera que
configura un tipo específico de cada uno. Ej., el precio y la cosa vendida
en la compraventa; los dos bienes en la permuta; en la donación, la
transferencia gratuita; en el mutuo el bien consumible; en la hipoteca,
el inmueble inscrito, etc.
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B. ELEMENTOS NATURALES:
Son aquellos que derivan de la naturaleza del acto y que se sobreentiende de
él porque la ley suple la voluntad. Antes que elementos, son efectos jurídicos
que se derivan de la naturaleza de ciertos actos jurídicos, por ej., en los actos
por las cuales se transfiere la propiedad, uso o posesión de un bien, el
transferente está obligado a sanear por evicción por vicios ocultos (o
redhibitorios) y por sus hechos propios, que no permiten destinar el bien para
el cual fue adquirido o que disminuya su valor (arts. 1484 a 1528),
C. ELEMENTOS ACCIDENTALES O MODALIDADES DE ACTO JURÍDICO:
Son los que no se consideran como perteneciente al acto jurídico de que se
trate, sino únicamente vienen a adherirse a aquél mediante una estipulación
expresa, pero se admiten mientras no se desvirtúen la esencia o naturaleza del
negocio y no estén prohibidos.
Son aquellas estipulaciones accesorias que se introducen en el acto jurídico,
bajo la fórmula de cláusulas, para limitar de algún modo la plenitud de la
obligación principal, sea haciendo insegura su existencia, sea postergando su
exigibilidad a un mandato ulterior, sea obligando al titular del derecho el
cumplimiento de una carga accesoria, sea señalando un tiempo de vida al acto.
Son: la condición, el plazo y el modo o cargo (art. 171 y siguientes).
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2.2. SEGÚN LA DOCTRINA MODERNA:
Considera que los actos jurídicos tienen una estructura conformada por:
Elementos, Presupuestos y Requisitos.
A. ELEMENTOS.- Es todo lo que compone o forma un acto jurídico. En tal
sentido, los únicos elementos comunes a todo negocio jurídico son dos:
la declaración o manifestación de voluntad y la causa o finalidad.
B. LOS PRESUPUESTOS: Se definen como los antecedentes o términos de
referencia, es decir, todo aquello que es necesario que preexista para
que el acto jurídico pueda celebrarse o formarse.
Se acepta unánimemente que los presupuestos comunes a todo negocio
jurídico son dos: el objeto y el sujeto.
C. LOS REQUISITOS:
Son todas aquellas condiciones que deben cumplir tanto los elementos
como los presupuestos, para que el negocio jurídico formado por la
concurrencia de los mismos, pueda producir válidamente sus efectos
jurídicos.
Estos requisitos son: la capacidad legal de ejercicio, la capacidad natural
como forma de actuar con discernimiento, la licitud, la posibilidad física
y jurídica del objeto, la determinación en especie y cantidad y, por
último, el que la voluntad manifiesta esté formada sin vicios de
voluntad.
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3. LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD O LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD:
1.1. DEFINICIÓN:
 “La manifestación de voluntad es la exteriorización de un hecho psíquico interno
destinado a producir efectos jurídicos. Si estos son queridos por el agente, se trata de
una declaración de voluntad” (ESPINOZA E., Juan).
 Según doctrina alemana: “el acto por el cual se realiza la voluntad de producir una
determinada consecuencia jurídica es en todos los casos la manifestación de esa
voluntad, esto es una declaración de voluntad” (LARENZ, Karl).
 En opinión de ESPINOZA, “en ambas se produce la exteriorización de un hecho psíquico
interno; pero la diferencia estriba en que la consecuencia jurídica en la manifestación
de voluntad no es necesariamente querida por el sujeto, mientras que sí lo es en el caso
de la declaración. De esta manera, se diferencia el acto jurídico no negocial ( art.968.4
c.c.) del acto jurídico negocial ( contrato). La lectura de los arts. 140 y 141 c.c.,
observamos que el legislador prefiere utilizar el término de “manifestación de voluntad”
sin hacer distinción con el de “declaración”. Por otro lado, el art. 1956 c.c. al regular la
promesa unilateral opta por el término “declaración de voluntad”. En atención a ello
creo que el modelo jurídico adoptado se inclina por la posición que los entiende como
conceptos idénticos”.
 La voluntad se desdobla en:
- Voluntad Interna que no es otra cosa que lo que realmente ha deseado el agente en su
fuero interno.
- Voluntad Declarada es la voluntad exteriorizada por medio de declaraciones y
comportamientos.
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1.2. PRINCIPALES TEORÍAS:
TEORÍA DE LA VOLUNTAD: Sostiene el imperio de la voluntad interna de la cual la
declaración era considerada solo como un mero instrumento. La voluntad interna
como lo verdadero y efectivamente querido, es el elemento necesario para la
creación, interpretación y efectos del acto jurídico.
* El principio fundamental de esta teoría es el dogma de la voluntad como punto de
influencia jurídica de dos elementos: el liberalismo económico y la filosofía
individualista y voluntarista.
* Según esta teoría el juez debe desentrañar la verdadera voluntad del agente por ser la
única que puede producir efectos jurídicos. Entre la voluntad y su declaración hay una
relación natural. En caso de conflicto entre la voluntad y su declaración prima la
voluntad. Si falta la voluntad el acto es nulo.
TEORÍA DE LA DECLARACIÓN: Es una teoría objetiva que considera a la declaración
como el único elemento necesario para la creación, interpretación y efectos del acto
jurídico.
* La declaración produce efectos jurídicos independientemente del querer interno del
agente, porque así lo exige la buena fe, y la facilidad y seguridad en las transacciones.
* La buena fe o culpa del declarante no puede perjudicar al destinatario de la
declaración.
* El acto jurídico es el producto no de las intenciones sino de la declaración que una
vez formulada adquiere vida jurídica propia, por exigirlo así la buena fe, la facilidad y
seguridad en el tráfico.
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TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD: Emparentada con la teoría de la voluntad,


admite que la voluntad es el elemento que da origen al acto jurídico y sus
efectos, pero si la divergencia entre la declaración y la voluntad se debe a
culpa de declarante, debe prevalecer la declaración. Es decir, el declarante
debe sufrir las consecuencias que se derivan de su declaración, que por su
culpa no revela su voluntad (falta de voluntad).

* Se parte del presupuesto de que el acto jurídico es válido si hay


correspondencia entre la voluntad y la declaración, pues así como carece de
consecuencias jurídicas la voluntad no declarada, igualmente no la tiene la
declaración sin la correspondiente voluntad.

TEORÍA DE LA CONFIANZA: A fin a la teoría de la declaración incorpora un


elemento subjetivo en la apreciación de la declaración, la cual prevalece
aun cuando no corresponda a la voluntad real del agente, siempre que el
destinatario, obrando diligentemente, haya depositado su confianza en ella.
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3.3. PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA:


* La autonomía de la voluntad privada es el poder que tienen los
particulares para darse normas por si mismos con el fin de regular sus
intereses en el campo de las relaciones económico-sociales.
* Por la autonomía privada las personas tienen la libertad de celebrar o no
un acto jurídico, de escoger la persona con quien celebrarlo, de determinar
el contenido del acto y de proceder a la extinción de un acto ya concluido o
a su regulación o modificación con el consentimiento de todos los partes
intervinientes.
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3.4. FORMAS DE MANIFESTACIÓN:


* La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita (art.141 c.c.);
puede derivarse del silencio por atribución de la ley o del convenio de las
partes que intervienen en la celebración del acto (art.142 c.c.); también se
habla de voluntad presumida por la ley.
* Manifestación Expresa: Está orientada, de forma directa e inmediata, a
hacer conocer el negocio, por medio de la palabra oral o escrita, hechos
materiales, signos inequívocos, gestos indicativos, lenguaje mímico, por
medio del teléfono, fax, beeper, por correo electrónico, etc.
Es la exteriorización de la voluntad mediante signos sensibles.
* Manifestación Tácita: Es la que se infiere de actos u observancia de
ciertas conductas positivas (acciones) o negativas (omisiones), que
permiten deducir su existencia.
* Los requisitos de existencia de la voluntad tácita son la certidumbre que la
ley no exija declaración expresa y que no exista reserva o declaración en
contrario por parte del agente. Ej., el acreedor que, sin reserva, recibe de
uno de los deudores solidarios parte de los frutos o intereses adeudados,
pierde contra él la acción solidaria por el saldo, pero la conserva en cuanto
a los frutos o intereses futuros.
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* Manifestación Recepticia: Es la manifestación que no produce efecto alguno


mientras que no es conocida y aceptada por el destinatario (ej., la
compraventa).
* Manifestación No Recepticia: Es la manifestación que produce efecto por
el solo hecho de ser emitida, sin necesidad de que sea conocida y aceptada
por el destinatario (el testamento; la notificación).
El silencio como manifestación de voluntad (art. 142 c.c.):
* El silencio carece de significación jurídica. No constituye manifestación de
voluntad, sino solamente cuando la ley o el convenio entre las partes le
atribuyen ese significado. El silencio desprovisto de toda otra circunstancia
tiene una significación equívoca, por lo que en la duda no puede suponer ni
una negociación ni una aceptación.
- Voluntad presumida por la ley
* Cuando el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo que comúnmente
suele ocurrir en la realidad social, considera cierto comportamiento como
que encierra una determinada voluntad. Ej. art.1232 c.c. (presunción de
pago de intereses). Aquí no hay declaración ni verbal, ni escrita, ni a través
de signos inequívocos, sino que la ley lo da por efectuada, en virtud de una
mera disposición,
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* La presunción puede ser relativa o absoluta. Es relativa (iuris tantum)


cuando admite prueba en contrario, por ej., el mandato se presume
oneroso (art.1791 c.c., pero las partes contratantes pueden probar que es
gratuito, puesto que la onerosidad no es esencia del mandato. En el caso
del art.1232 que establece que el recibo del pago del capital otorgado sin
reserva de intereses, hace presumir el pago de éstos salvo prueba en
contrario; la presunción contemplada es relativa, si el acreedor demuestra
que los intereses no han sido pagados, a pesar de haber recibido el capital
sin reserva, puede destruir la presunción.
La presunción absoluta (iuris et de iure) no admite prueba en contrario. En
realidad aquí ya no estamos frente a una presunción, sino a una verdad
jurídica incontrovertible, por ej., en el establecimiento de cuentas
corrientes bancarias por personas naturales y en la operaciones que se
efectúe con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento
del cónyuge del titular de la cuenta (art.227 de la Ley 26702); lo que quiere
decir que si el marido ha aperturado una cuenta corriente bancaria sin la
participación de su mujer, se presume iuris et de iure la aceptación de ésta,
por tanto, ella está también obligada por los saldos deudores que presente
la cuenta.
MUCHAS GRACIAS

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