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6.- Características:
a) FORMAL: son las formas, medios o maneras establecidas en la ley a través de
los cuales las partes y el juez expresan su voluntad:
JUEZ: a través de sentencia, resoluciones, autos, providencias,
despachos.
PARTES: mediante la demanda, contestación, pruebas, informes,
recursos, alegatos, diligencias.
b) INSTRUMENTAL: instrumento para la realización de la justicia.
c) CIENCIA AUTÓNOMA: que tiene sus propias normas formales y materiales,
sus propios principios, presupuestos e instituciones que no comparten con
otras ramas del derecho.
d) CON PRINCIPIOS: dispositivo, inquisitivo, de dirección etc.
F.- En Iberoamérica:
En Venezuela sobresalen Luis Loreto y José Rodríguez U.
“Es una rama del derecho público interno que define y delimita la función jurisdiccional
(administración de justicia del estado), establece las formas adecuadas para el ejercicio de la
jurisdicción y además señala la manera como se desarrollan y desenvuelven los procesos o
juicios de naturaleza civil”
“Es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función
jurisdiccional del estado y fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación
del derecho positivo y los funcionarios encargados de ejercerla a cargo del gabinete político
por el cual quedan exceptuados todos y cada uno de los encargados de dichas
responsabilidades”
El derecho procesal se apoya en tres pilares, tres conceptos básicos que conforman el trípode
del derecho procesal:
Norma Jurídica
1) Normas Subjetivas: “Derecho Material” persigue un fin en si misma= Normas de derecho
Sustantivo: (tutela del derecho). Materia o sustancia del derecho (el derecho mismo).
Ejemplos: art. 17 CC; art.1185 CC.
Tienen un carácter concreto y específico respecto del derecho que protegen.
2) Normas Instrumentales o adjetivas: “Derecho Procesal” en si misma no persigue un bien
jurídico, un fin= normas de derecho objetivo: no contienen derecho. Art 18: mayoridad. No
consagran como tal un derecho. Es una norma instrumental pero no requieren de un proceso.
Se basta así misma.
Tiene carácter general y abstracto, según el art 18 del CC automáticamente se obtiene la
capacidad plena al cumplir los 18 sin necesidad de un proceso.
El art 7 del CPC nos enseña las formas de llevar a cabo o ejecutar los actos del proceso.
El art 11 del CPC es una norma de carácter genérico, expresa una regla.
El art. 340 C.P.C señala los requisitos para la formalidad de la demanda
Derecho procesal funcional: “dinámica procesal” tiene que ver con la forma como las partes y
los organismos administradores de justicia funcionan, los procedimientos que se aplican en los
diferentes procesos y los recursos o acciones establecidas para ello, es decir, la conducta que
deben observar tanto las partes como el órgano jurisdiccional en la tramitación de los asuntos
sometidos al conocimiento y decisión de estos.
Las normas del derecho procesal funcional en cuanto a su naturaleza son de orden público, de
ius cogens, y en cuanto tales deben ser aplicadas forzosamente. Ahora bien, esto no debe
confundirse con el carácter de las normas aplicables al fondo del asunto que se esta juzgando,
las cuales pueden ser normas de derecho dispositivo o imperativo. El objeto del proceso esta
regido por normas de carácter dispositivo, esto se puede manifestar en una serie de
instituciones o figuras procesales, en las que las partes ponen fin al proceso (o lo evitan) por
ejercer su poder de disposición sobre el objeto del mismo. Se trata de manera excepcional de
normas de índole privado que pueden modifica o extinguir el proceso en los casos en los que el
objeto de la pretensión versa sobre derechos disponibles de las partes. Tales casos en los que
se puede modificar o extinguir el proceso por las partes son los siguientes:
Desistimiento de la demanda: la parte demandante decide no continuar con la
demanda, renunciando a seguir litigando sobre el asunto.
Renuncia: la parte demandada decide renunciar a su acción, antes de intentarla.
Convenimiento: la parte demandada decide avenirse a las pretensiones del
demandante declarándolo así personalmente o por su representante legal o procesal con
facultad expresa para ello, si no existen otras partes demandadas y no se lesionan los intereses
públicos o de terceros le juez pone fin al proceso dictando sentencia de conformidad con las
pretensiones del actor y condenando al pago de las costas si existió un requerimiento
fehaciente previo a la demanda.
Transacción: forma de evitar o poner termino a un proceso judicial.
Avenimiento: forma de poner termino al juicio por acuerdo de las partes, sin la
intervención del juez, como en el caso de la conciliación.
Conciliación: forma de poner termino al juicio, por acuerdo de las partes, dentro de un
proceso judicial. En esta, el juez puede haber propuesto bases para el arreglo.
Compromiso: las partes designan a un tercero como arbitro para que conozca del
asunto. Se trata de un mecanismo privado de resolución de conflictos que esta al margen de la
jurisdicción.
Abandono del procedimiento o perención de la instancia: se produce cuando
transcurre cierto tiempo sin que las partes nada hagan en un proceso, esto es, se requiere la
inactividad de las partes.
Caducidad de la acción: la misma se produce cuando ha transcurrido el tiempo legal
marcado en la ley para ejercer la acción judicial, o sea, para la demanda y la misma no se ha
iniciado o no se ha suspendido o interrumpido. Por ejemplo: el plazo de caducidad de la acción
para demandar el pago de obligaciones personales es de 10 años si durante el transcurso de ese
tiempo no se inicio la acción judicial o no se efectuaron actos interruptivos o suspensivos, la
acción caduca, no pudiendo reclamar el cumplimiento de la obligación.
LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO
1) TEORIAS PRIVATISTAS “IUSPRIVATISTAS”
Consideran que el proceso es una institución integrada dentro del Derecho privado. Hoy en día
no se puede mantener esta tesis, por cuanto la prerrogativa del Estado para el ejercicio de la
función jurisdiccional, impide que al proceso se le considere como algo propio del ámbito
privado. Estas teorías tienen su arraigo en el errado criterio romanista que considera a la
acción lo mismo que un derecho sustantivo.
a) Teoría que considera al proceso como un contrato: para estos autores, el proceso puede
equipararse con contrato, de tal manera que lo definen como el acuerdo de voluntad de las
partes en virtud del cual actor y demandado convienen en someterse a la decisión de un juez;
este criterio considera que la jurisdicción es una especie de convenio arbitral de las partes,
denominado litis contestatio. Olvidaron quienes proponen este concepto es que el
demandado al contestar la demanda no ofrece con ello una manifestación libre de la voluntad,
sino que, por el contrario, ejecuta un acto mediante el cual ejerce el derecho de defensa;
igualmente en el proceso penal, no es necesaria la voluntad del procesado de someterse a la
decisión del juez, quien dicta la sentencia en virtud de su imperium o potestad.
b) Teoría que considera que el proceso es un cuasicontrato: Otros doctrinarios, consideran que
el proceso debe entenderse como un cuasi-contrato, de tal manera que el consentimiento de
las partes de someterse a la decisión del juez es tácito y no expreso; de esta forma trata de
evadir una de las críticas a la teoría contractualista. No obstante, este concepto, al igual que el
anterior, es totalmente errado, puesto que la sentencia del juez no expresa la voluntad de
ambas partes; por el contrario, lo que el juez expresa en la sentencia es la voluntad de la ley.
2) TEORIAS PUBLICISTAS
A) EL PROCESO COMO RELACIÓN JURIDICA: el procesalista alemán Von Bϋllow, padre de la teoría
publicista concebía al proceso como una relación jurídica. De conformidad con este criterio, el
proceso es la relación jurídica formada por derechos y deberes recíprocos entre el juez y las
partes, y entre las partes entre si, lo cual se perfecciona a través de la litis contestatio, de la
que surgen dos obligaciones básicas:
-En primer lugar, las partes quedan obligadas a que el órgano jurisdiccional asuma la tarea de
decidir la contienda.
-Por otro lado, las partes se obligan a quedar sometidas a la sentencia que sea dictada por el juez.
De acuerdo con lo expresado en esta teoría, se trata de obligaciones únicamente procesales, y
para que estas se originen, es necesario que se cumplan determinados requisitos,
denominados presupuestos procesales, que son los requisitos de admisibilidad y condiciones
previas a la tramitación de cualquier relación procesal.
Las aportaciones fundamentales de la doctrina de la relación jurídica son:
1) Nacimiento, con carácter autónomo, del derecho procesal, que deja de ser instrumento del
derecho material para pasar a ser una ciencia autónoma.
2) Por primera vez se explica la naturaleza del proceso a través del derecho público
3) Nacimiento de los presupuesto procesales, los cuales comprenden los requisitos de
admisibilidad de la acción; no debemos confundir los presupuestos procesales con los
requisitos que debe contener toda demanda, los cuales se hallan expresados en el Artículo 340
del Código de Procedimiento Civil.
Legitimación Legitimidad
Cualidad e interés a la que se refiere el Capacidad procesal; es la capacidad para
art. 361 y art. 16 C.P.C; Se vincula a intervenir en el proceso.
la relación jurídico material preexistente.
Es un presupuesto procesal que
estampa Bϋllow.
Criticas:
No se admite que se fundamente el proceso en la litis contestatio, aunque tenga una naturaleza
pública, ya que debe recurrirse a conceptos propios del Derecho Procesal.
Por otro lado, se criticó su concepto de relación jurídica, ya que se consideraba que no existe una
relación entre el juez y las partes, sino que la relación existe; bien entre las propias partes, o
bien entre el juez y cada parte por separado.
Criticas que aporta la cátedra:
- La voluntad de las partes no aporta ningún elemento que pueda definir la naturaleza del proceso,
ya que el proceso se aparta, en esencia, de la voluntad de las partes y viene a ser más bien el
instrumento que tiene por finalidad hacer cumplir la voluntad de la ley.
- Las relaciones que pueden surgir dentro del proceso, ya sea entre las partes entre si o de estas
con el juez, se encuentran fuera de la voluntad de quienes intervienen en el proceso, ya que las
actuaciones que se ejecutan dentro del proceso, son consecuencia de las cargas que genera la
dinámica procesal como consecuencia del carácter instrumental que tienen las normas legales
que regulan el proceso. Por esto es importante señalar que dentro del proceso no se originan
obligaciones, sino cargas; las obligaciones pertenecen al ámbito del derecho civil y nacen en
producto de la actividad de las partes, las obligaciones son producto de la autonomía de la
voluntad de las partes quienes por virtud de los contratos o del hecho extracontractual se
originan, mientras que las cargas se producen como consecuencia de la conducta procesal de
las partes litigantes por el imperio de la Ley procesal.
Para Goldshmidt, “situación jurídica es el estado en el que se encuentra una persona, desde el
punto de vista de la sentencia que espera, conforme a las normas jurídicas. El proceso
progresa por medio de los actos procesales, cuya meta será el logro de una sentencia
favorable a las pretensiones de las partes, y cada acto procesal crea una situación en que las
partes examinan cuales son sus posibilidades de obtener esa sentencia favorable. Cada una de
estas situaciones es valida en tanto y en cuanto es condición de la siguiente y tiene como
presupuesto la anterior; así, el proceso se define como un conjunto de situaciones
transitorias, que va transcurriendo hasta llegar a una situación definitiva, cual es la sentencia”
En cuanto a las obligaciones, estas no existen, propiamente, en el ámbito procesal, sino que
solo hay cargas; la carga se diferencia de la obligación en que, mientras que esta es un
imperativo nacido del interés de un tercero o del interés del estado, la carga es un imperativo
del propio interés, de ahí que no haya sanción para quien decide no asumir una carga.
Principios del proceso civil: el proceso civil se caracteriza por una serie de principios que lo
conforman y que son, entre muchos otros:
Principio de audiencia: es un principio general que afecta a todas las ramas del
derecho procesal, al derecho mismo y en particular al debido proceso; y se resume en que
“nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio”. Implica que ningún
ciudadano tiene que cumplir una sentencia sin que previamente se le haya ofrecido la
oportunidad de alegar todo cuanto estime favorable para la mejor defensa de sus derechos,
intereses y acciones, dentro del proceso.
Principio dispositivo: este principio consagra que el proceso civil, salvo las excepciones
establecidas por la ley, solo debe iniciarse a instancia de parte, es decir, por la acción que debe
ejercer la parte actora, lo cual representa que el objeto de la demanda ha de ser especificado
inicialmente por el actor, quien deberá explanar los hechos y los fundamentos de derechos en
que se basa y el pronunciamiento o resolución que solicita del juez. Con las alegaciones que
pueda hacer el demandado se acaba de concretar el objeto del proceso, es decir, aquello sobre
lo que se discutirá en el curso del proceso.
En algunos países de habla hispana la regulación del proceso no difiere sustancialmente del
nuestro:
- México
- España
- Perú
- Argentina
- Chile
Guía 2
Von Bülow, advirtió que tales requisitos constituirían condiciones previas al nacimiento de
toda relación procesal, y por ella los denominó presupuestos procesales, concepto que fue
admitido por la doctrina alemana y difundido ampliamente en Italia por Chiovenda, y aceptado
posteriormente por la mayoría de los tratadistas y se fundamenta en la siguiente:
Expuestas las diversas teorías acerca de la naturaleza jurídica del proceso, la opinión
generalizada entre casi todos los actuales doctrinarias, es la de que el proceso, es una relación
jurídica de carácter dinámica porque la actividad condiciona su propia naturaleza; de derecho
público, que le presta la decisiva intervención del órgano jurisdiccional, cuando se pide la
actividad del organismo correspondiente del Estado para la debida administración de justicia;
de carácter autónomo, porque es completamente independiente su actividad del derecho
material debatida en el proceso; y de carácter complejo por la multiplicidad de actos
procesales que en él se desenvuelven por los sujetos procesales y por los vínculos que surgen a
través de los deberes y obligaciones de tipo procesal.
Teoría objetiva. Rosemberg es partidario de la tesis opuesta, llamada objetiva y parte de que el
fin del proceso es lograr la actuación de la Ley. Pero se impone la distinción entre el fin del
proceso civil y del proceso penal. El del primero, es la conservación y actuación del
ordenamiento jurídico privado, lo que se logra mediante la declaración, la ejecución y el
aseguramiento de las relaciones jurídicas y derechos subjetivos.
El fin del proceso penal es la represión de actos punibles mediante la imposición de una pena o
de su ejecución. Junto a la pretensión punitiva, pero conexa con ella, puede ser motivo del
proceso penal la acción civil nacida del hecho punible en los límites del Código Penal.
Teoría mixta
La teoría mixta del fin del proceso es la conciliación entre la subjetiva y la objetiva. El proceso,
según Prieto Castro, pretende: Tanto la conservación del orden jurídico, como la protección de
los derechos subjetivos privados; el primero, es el objeto inmediato y el segundo mediato.
Teoría de la Pretensión
Entiende Guasp que la actuación de pretensiones es el fin inmediato del proceso, y su fin
mediato o remoto es el mantenimiento de una paz justa en la comunidad. Es decir, que el fin
del proceso en esencia es el mantenimiento de la paz social por medio de la represión de
perturbaciones jurídicas en el seno de la comunidad. Pero no constituye su única finalidad el
mantenimiento de la paz sin más, que ha de buscar una paz basada en la justicia; de aquí que
el órgano jurisdiccional solamente actúa sobre las pretensiones fundadas.
Proceso dispositivo. El Juez no se limita a declarar un estado jurídico preexistente, sino que ha
de aplicar la regla que se va a convertir en derecho por razón de su sentencia.
Proceso de Condena
Es aquel que tiende a producir una sentencia de condena, ya que no se discute solo la
existencia de una relación jurídica o de un derecho, sino su violación a desconocimiento, y la
eficacia de la actividad procesal lo está en desplazar ese estado de hecho perturbador de la
norma para volver al estado de derecho; Es decir, este proceso, tiene por objeto pronunciarse
sobre la restitución de una situación jurídica infringida.
Proceso constitutivo
Este proceso constituye un estado diferente al que la parte solicitante tenia antes. Por
ejemplo: un divorcio. Constitutivo de derecho: exequátur: reconocimiento a sentencias
pronunciadas por tribunales extranjeros.
Proceso cautelar
Es aquel donde no se trata de la declaración de un hecho o de una responsabilidad, o de la
constitución de una relación jurídica, sino el de obtener una medida preventiva o cautelar para
asegurar en lo futura el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación; en
algunos casos equivale a las providencias precautelativas o de aseguramiento, pudiendo ser
conservativo o innovativo, según que tenga para objeto impedir que se modifique la situación
existente; o por el contrario, producir en forma provisional un cambio en ella. “tiene por
objeto y finalidad prevenir una situación que pudiera infringir los derechos del solicitante” por
ejemplo: todos los interdictos: interdicto de obra nueva, interdicto de obra vieja; acción de
amparo.
La doctrina moderna se pronuncia por la teoría unitaria del proceso, ya que como lo dice
Guasp, no se trata de una mera etiqueta común a realidades distintas en su esencia, sino de
una sola e idéntica noción fundamental. Y como lo enseña Carnelutti, el proceso civil y penal
son ramas que se separan a buena altura de un mismo tronco. Algunos autores, consideran
que la unidad lo está en que ambos procesos son expresión de la función jurisdiccional, que
viene a ser única.
Praxis: Durante todos estos siglos domino exclusivamente la preocupación por el mero
aspecto exterior y la descripción del fenómeno procesal; el simple manejo de los plazos, de las
formas y sus aplicaciones practicas.
Se miraba entonces el estudio del procedimiento, considerado completamente extraño a la
misión de un jurista; como la simple aplicación practica de reglas técnicas, en su estrechísimo
sentido de práctica judicial; y prácticos se llamaron entonces a los versados en esa técnica,
llamados también tinterillos por la sátira de otras épocas.
No tuvieron los prácticos la preocupación científica de penetrar los nexos ocultos del proceso,
y toda la teoría del procedimiento se elaboro con los esquemas conceptuales de los estudios
romanistas.
Escuela Sistemática Italiana: con esta escuela surge el método científico sistémico, el cual nos
influencia hacia el conocimiento de las instituciones. Nos orienta hacia la concreción de lo que
es el derecho procesal. Busca el estudio en conjunto, se aplica el proceso a la jurisdicción.
Busca la naturaleza jurídica de las cosas.
Esta escuela se desarrolla y avanza con sorprendente profundidad y rapidez, a tal punto que
los Principios de Derecho Procesal Civil, obra fundamental de Chiovenda, aparecida en 1923, y
luego sus Instituciones de Derecho Procesal Civil, aparecida en 1934, son consideradas como
una superación de la ciencia alemana que les dio su inspiración.
Los temas de autonomía de la acción, el valor de la cosa juzgada, la naturaleza de la sentencia,
la concepción del proceso como relación jurídica, el fin público del proceso y la jurisdicción,
son nuevos puntos de partida.
Carnelutti nos dice que el proceso es una relación jurídica compleja que a medida que avanza
el proceso se va extinguiendo esa relación.
El profe dice que esto no es así, porque la relación jurídica no se extingue, sigue viva con la
sentencia (cosa juzgada). Ya que es una norma individualizada.
Chiovenda nos habla que el proceso es una unidad jurídica compleja, autónoma de derecho.
Autónoma porque se basta así misma. No requiere de ningún otro elemento; una vez que se
interpone la demanda él solo puede llegar a la sentencia.
Proceso Procedimiento
Actuaciones que se ejecutan ante es la forma, condiciones, modo,
el órgano jurisdiccional. tiempo, lugar, como se van a llevar a
cabo las actuaciones del proceso.
Artículos 340, 640, 777, 753, 690 C.P.C
Es estático Es dinámico
Es uno solo Es múltiple
Es general y abstracto Particular y especifico
Es inmutable no cambia Es cambiante (variable)
La Acción.
Evolución Histórica de La Acción.
La Acción en el Derecho romano: la acción o actio está ligada a la fuerza bruta, lo que se
denomina la acción directa; la acción se refiere a un conjunto de ritos, formalidades, para
iniciar y proseguir un proceso. Gayo cita un caso que se ha hecho un ejemplo famoso que
demuestra el excesivo formalismo de esta etapa: Una persona demandó a su vecino por haber
cortado la vides de su propiedad. Sin embargo al hacer valer su derecho ante el magistrado,
expresó que reclamaba las vides, cuando la ley de las XII tablas concedía la acción respecto de
la palabra árboles en sentido genérico. Este error motivó que perdiera el juicio.
Durante el procedimiento formulario el derecho de acción pasa a ser el derecho
material camino a convertirse en una fórmula, en aquella época a cada derecho le
correspondía una acción y una formula específica.
Luego le sucedió el procedimiento ordinario, caracterizado por la concentración de la actividad
en el Juez y por la reducción e inclusive eliminación de ritos sagrados y las fórmulas, así
tenemos la definición de acción extraída de los Digestos de Celso, expresada siglos antes,
según este la acción es: "(...) el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe"(Actio
autem nihil aliud, est, quan, ius perseguemdi in iudicio quod sibi debetiur).
El derecho romano más que sistema de derechos fue un sistema de acciones, le dio más
importancia a la discusión judicial en relación a los derechos subjetivos.
OJO: naturaleza de la acción según el derecho romano: equivale al derecho material
¿Tenia carácter científico la acción en Roma? No, pues se refería era al derecho material y
equivalía a una serie de formalidades, ritos y luego formulas.
Según el Diccionario de Guillermo Cabanellas la Acción es: “Poder jurídico, distinto del
derecho y de la demanda en sentido formal, dirigido a lograr la actividad estatal, por medio de
sus órganos competentes, para la declaración coactiva de un derecho”.
Según El texto: “Tratado de derecho Procesal Civil Venezolano” del Dr. Arístides Rengel
Romberg, La Acción es: “El poder jurídico concedido a todo ciudadano, para solicitar del juez,
la composición de la litis, mediante la actuación de la pretensión que hace valer el demandante
contra el demandado”.
La presente definición destaca:
a) La acción es un poder jurídico perteneciente a la categoría de los derechos subjetivos. Frente
al poder del particular de ejercitar el derecho de acción, está el deber del juez de proveer
sobre la demanda en la cual la acción se ejercita, deber cuya omisión está penada como
denegación de justicia.
b) Ese derecho subjetivo o poder jurídico en que consiste la acción, pertenece a todo ciudadano
y es, por tanto, un derecho subjetivo público o colectivo, porque tiene su origen en el interés
colectivo y publico en la solución jurisdiccional de los conflictos.
c) Con la acción se pide también al juez que actúe la pretensión, porque la no satisfacción de esta
o su resistencia por parte del demandado, origina un conflicto cuya solución es un interés de la
colectividad, y su satisfacción un interés privado del demandante. Por tanto, no se trata de un
poder jurídico desconectado de todo interés, sino fundado en el interés público en la solución
jurisdiccional de los conflictos y al servicio del interés privado en la decisión de sus
pretensiones.
d) El derecho de acción se ejercita en la demanda y ésta contiene también el ejercicio de la
pretensión que hace valer el demandante contra el demandado, cuyo examen hace el juez al
proveer sobre la demanda.
e) Al lado del interés colectivo y público que mueve la acción, existe en todo proceso, el interés
individual y privado en que se funda la pretensión.
La Acción como el segundo elemento del trinomio del Derecho Procesal
Aquí el fenómeno jurisdiccional se examina, no desde el punto de vista del Estado que
administra justicia, sino desde la posición del ciudadano que pide justicia.
La acción es una realidad práctica con la cual tomamos contacto cada día en el mundo
del proceso civil.
En otras palabras, la trilogía del derecho procesal comprende los conceptos de:
1. Acción
2. Jurisdicción
3. Proceso
La unidad de la necesidad de estos elementos, es lo que da unidad al proceso, la necesidad
de acción, para provocar la necesidad de la jurisdicción y la necesidad de que este actúe en el
proceso y solo en éste, es lo que da la unidad, la teoría del proceso y su estructura orgánica
sólo se consolidará sobre base sólida, delineando un sistema científica en consideración a
estos tres elementos
1. Acción
Por lo que respecta a la acción, consideramos, que es el derecho, la potestad, la facultad o
actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. Esto se
interpreta como la pretensión de que se tiene un derecho válido y en razón del cual se
promueve la demanda respectiva, de ahí que se hable de demanda fundada e infundada.
2. Jurisdicción
Se entiende como la función soberana del estado, realizada a través de una serie de actos
que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la
controversia de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o
dirimirlo.
Es el estado el ente fáctico, creador e imponedor de un orden jurídico. La soberanía,
íntimamente ligada con el estado, consistente precisamente en el poder de creación y de
imposición del orden jurídico.
3. Proceso y juicio
El proceso es abstracto el procedimiento es la actualización concreta del proceso, por lo
tanto, la relación entre proceso y juicio es una relación de género a especie. El proceso puede
ser materialmente administrativo o materialmente jurisdiccional.
El concepto original de la denominación juicio proviene de la lógica aristotélica y se
entiende que es un mecanismo del razonamiento mediante el cual llegamos a la afirmación de
una verdad. JUICIO, proviene de la palabra latín iudicium, que originariamente significaba, en
el derecho romano, la segunda etapa del proceso, que se desarrolla ante el juez designado,
pero meramente el concepto de juicio es el acto en el que intervienen cuando menos tres
personas; el acto que pretende, el demandado que resiste y el juez que conoce y decide, según
la definición Búlgara.
En España y la expresión juicio, la difundió en los países hispanoamericanos, que es la que
utilizamos hasta nuestros días.
Regla General de la Acción.
La regla general es que no se tiene jurisdicción sin acción; esto es, que la justicia no se
mueve si no hay quien la solicite. Solo por excepción del juez puede proceder de oficio, sin ser
requerido, como ocurre en materia penal y en materia civil en los casos de interdicción,
inhabilitación, quiebra, entre otros.
Fecha: 25- 10- 2010
Teorías de la Acción.
Acción y Derecho Subjetivo
Roma
Celso = Acción = Derecho subjetivo
Decía que “La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que se
nos debe”.
Siguiendo esta definición romana, la escuela francesa de derecho civil sostenía que no hay
diferencia alguna entra la acción y el derecho subjetivo sustancial.
Escuela Alemana
Una variante de esta posición civilista se debe a Savigny (se apoya en la teoría
del daño; actualidad, art. 1185 C.C.V.), quien considera la acción como el aspecto particular
que asume todo derecho como consecuencia de una lesión.
“La violación de nuestro derecho dice Savigny (obligaciones provenientes del daño –
hecho ilícito) nos hace entrar en una nueva relación jurídica con el violador, la cual tiene por
contenido la exigencia o pretensión de la reparación de la lesión. Esta pretensión contra una
persona determinada y a un acto determinado, tiene la misma naturaleza que la obligación. El
ofendido y el ofensor se encuentran en ella en la misma posición en que están el acreedor y el
deudor en la relación de obligación”.
Solo puede hablarse de acción en aquel primer sentido (sustancial, es decir derecho
material) de derecho de obrar; porque en el segundo sentido (formal, es decir proceso), o sea,
el acto por el cual se hace valer el derecho, con sus condiciones y formas, corresponde a la
teoría del procedimiento y se llama demanda. De allí que sean necesarias dos condiciones en
cualquier acción: Un derecho en si, y una lesión de él.
Polémica Windscheid – Muther primer tratamiento científico del derecho procesal.
Al momento de surgir la polémica era dominante en Alemania la concepción de Savigny. Y
la doctrina se debatía también frente a una doble terminología: La Actio romana y la Klage
(ley) germánica, entendida esta como derecho de querella (Klagrecht). Ambos términos se
hacían coincidir en un solo concepto, dándole como característica determinante el elemento
de la perseguibilidad judicial del derecho.
Windscheid reacciono contra la concepción de Savigny en torno a la Actio romana y señalo
el peligro de introducir en el Derecho Romano una concepción de la Actio que más bien
corresponde a la actual conciencia jurídica.
“En el derecho moderno señala Windscheid el ordenamiento jurídico es el ordenamiento
de los derechos; el derecho aparece como el prius y la acción como el posterius, esto es, el
derecho es aquello que produce y la acción aquello que es producido. En el derecho moderno,
derecho y acción coinciden en cuanto que la acción no es más que la sombra del derecho. La
acción no tiene una existencia autónoma.
Por tanto, agrega Muther, en el Derecho Romano, lo mismo que en el derecho moderno,
el ordenamiento jurídico era el ordenamiento de los derechos y no, como piensa Windscheid,
el ordenamiento de las pretensiones perseguibles judicialmente, pues solo los derechos
subjetivos podían ser perseguidos en juicio.
La lesión del derecho, dice Muther no es mas que una colisión de el Estado de hecho con el
Estado de derecho. A causa de esto, el derecho no puede ser transformado.
La Acción como Pretensión de la Tutela Jurídica Adolfo Bach = Acción = pretensión de la tutela
jurídica
La pretensión indica el inicio del proceso a través de un instrumento que es la acción.
Siguiendo la dirección señalada por Muther, la doctrina alemana llego a distinguir la acción
del derecho subjetivo.
Se puso de manifiesto que si bien en la mayoría de los casos la acción presupone la
violación de un derecho subjetivo sustancial y puede aparecer como un aspecto secundario del
originario derecho de la prestación, esto no ocurre en todos los casos y se dan numerosas
situaciones en que el derecho del ciudadano de invocar la protección jurisdiccional del Estado
no tiene como presupuesto una violación de su derecho, como ocurre en la acción que trata de
obtener una mera declaración negativa de certeza (acción mero declarativa).
Esta posición la desarrolla fundamentalmente Adolfo Wach con su teoría que concibe la
acción como derecho del ciudadano a obtener del Estado la tutela jurídica.
La contraparte solo ha de sufrir la tutela jurídica, pero no la presta.
En esta concepción la acción aparece ahora dentro del campo del Derecho Público, como
una relación que se da entre el ciudadano y el Estado.
Calamandrei las resume al observar que el esquema utilizado por Wach de un titular del
derecho (ciudadano) y un obligado a la tutela jurídica (el Estado), no se presta a encuadrar la
situación en la que realmente se encuentra el ciudadano que pide justicia frente al Estado que
la administra.
Escuela Italiana
La Acción como Derecho Potestativo = considera la acción como un derecho por
no como derecho subjetivo
Chiovenda, sostiene que el contenido del llamado derecho de acción es un puro poder
jurídico y no un deber ajeno.
“El lado prácticamente importante de estas figuras, dice Chiovenda es la sujeción de
las personas frente a las cuales el poder corresponde en cuanto no pueden querer que el
efecto no se produzca. De modo que no son derechos subjetivos en el sentido tradicional de
señorío de la voluntad o interés jurídicamente defendido, sino un poder jurídico que se agota
con su ejercicio”.
Según Chiovenda la acción comprende: Son ejemplos de estos poderes los derechos
de impugnación de actos jurídicos diversos, como contratos, testamentos, reconocimiento de
hijos; la revocación de un mandato, de una donación, el derecho a la división, entre otros.
En esta categoría de derechos potestativos entra según Chiovenda, la acción, que el
concibe como el poder jurídico de determinar el nacimiento de la condición para la actuación
de la voluntad de la ley.
La jurisdicción del Estado depende de una condición: La manifestación de voluntad
de un particular.
“Este derecho del particular, dice Chiovenda, de realizar la condición para la actuación
de la voluntad de la ley, es la acción. Y es un verdadero derecho potestativo. La acción se
agota con su ejercicio sin que el adversario pueda hacer nada para impedirla ni para
satisfacerla”.
Por otra parte este derecho de acción es autónomo, distinto del derecho subjetivo
sustancial, aunque estén ambos conectados al mismo interés económico.
Finalmente, esta autonomía de la acción respecto del derecho subjetivo sustancial, se
ve mas clara todavía en aquellos casos en que la acción tiende a un bien que no puede ser
dado voluntariamente por ningún obligado, sino que puede conseguirse solamente en el
proceso (acciones mero declarativas y acciones constitutivas), o bien en aquellos casos en que
no hay o no se sabe si hay un derecho subjetivo en aquel que tiene la acción (medidas
preventivas, denuncia de obra nueva o daño temido, entre otros).
Critica: la acción no siempre es potestativo, tal es el caso de la parte penal.
La Acción como Derecho Abstracto de Obrar = Piero Calamandrei = acción =
derecho abstracto de obrar
Esta concepción de la acción, como derecho abstracto de obrar, fue inicialmente
expuesta por Degenkolb, quien definió la acción como un derecho subjetivo público
correspondiente a cualquiera que de buena fe crea tener razón para ser oído en juicio y
constreñir al adversario a entrar en el.
Los aspectos más importantes de esta teoría según Calamandrei son básicamente los
siguientes:
a) Cuando el actor presenta al juez su demanda, no se sabe todavía si esta demanda es fundada o
no, y es precisamente para saber si la demanda es fundada o no para lo que es necesaria la
decisión del juez.
b) Aun cuando la demanda sea infundada (se apoya en un derecho diferente al que ha debido
infundarse, error en su fundamentos, hechos erróneos), el juez no puede eximirse de tomarla
en examen y debe igualmente pronunciar su sentencia; si se negare a ello, faltaría al deber de
su cargo (denegación de justicia). El juez debe decidir de acuerdo a lo alegado y probado en
autos.
c) Al deber del juez de decidir en cuanto al merito de la demanda, cualquiera que sea su
fundamento, corresponde en la parte que ha propuesto la demanda, el derecho a obtener una
decisión sobre la misma aun cuando sea infundada.
d) La acción puede corresponder, pues, también a quien no tiene razón en el merito, haciendo
abstracción (y por ello se habla de acción en sentido abstracto) del fundamento de la
demanda.
e) Esta acción en sentido abstracto es verdaderamente un derecho, porque esta garantizado por
la responsabilidad civil y penal en que el juez incurriría si denegase injustamente un acto de
oficio.
CRITICAS A ESTA TEORIA
1.- Que el derecho del reclamante de ver acogida su demanda fundada presupone el deber del
juez de tomar en examen indistintamente todas las demandas para decidir cuales son
fundadas y cuales no.
2.- Que la acción en sentido abstracto no basta para procurar aquella satisfacción del concreto
interés individual al cual el reclamante aspira cuando se dirige a la justicia por tener razón y
por no tenerla.
3.- Que en la acción en sentido abstracto concebida no ya como garantía de un concreto
interés sustancial, sino como poder correspondiente a cualquiera, uti civis, que se dirija al
Estado para provocar la jurisdicción, no existiría ya la coordinación de dos distintos intereses:
el individual y el publico, convergentes al mismo fin, sino que se tendría una total disolución
del interés individual en el interés publico.
4.- Y que de este modo todos los puentes entre el derecho subjetivo, del cual en un tiempo la
acción aparecía como escolta vigilante y armada, quedaría, según esta teoría, apartado e
inerme, puesto que la acción no seria ya concebida como un instrumento al servicio de quien
tiene razón y de quien no la tiene, de forma que la misma mas bien que garantía del interés
individual, se reduciría a ser “el derecho de no tener razón”, con lo cual el ciudadano podría
darse el gusto, en realidad muy platónico, de hacer constatar el derecho objetivo en contra
suya.
Acción como Forma Típica del Derecho de Petición= Edwardo Couture = forma típica del
derecho de petición
La petición es la pretensión del autor y del demandado.
Si la acción es, a través del proceso histórico de su formación, dice Couture, un modo
de sustituir el ejercicio de los derechos por acto propio, mediante la tutela por acto de la
autoridad; y si esa sustitución solo se realiza a requerimiento de la parte interesada, ¿no cabe
admitir que ese requerimiento, o mas correctamente, ese poder de requerir forma parte del
poder jurídico de que se halla asistido todo individuo de acudir ante la autoridad a solicitar lo
que considera justo?
El derecho de petición, añade Couture, configurado como garantía individual en la
mayoría de las constituciones escritas, se ejerce indistintamente ante todas y cualesquiera
autoridades.
CRITICAS A ESTA TEORIA = la petición es un componente de la acción
En contra de esta teoría se dice fundamentalmente que ese derecho de petición no es
la acción, en el sentido en que esta figura tiene relevancia en el sistema del proceso, sino que
su base, su presupuesto de derecho constitucional, la vía siempre abierta sobre la cual el
ciudadano puede conducir sus acciones singulares en los diversos casos concretos en que
desea dirigirse a la autoridad judicial para la protección de su interés lesionado o amenazado.
Relatividad del Concepto de Acción
La formulación del concepto de acción depende estrechamente del momento histórico,
político y jurídico existente al tiempo y en el espacio en que esa formulación se hace.
Carencia de Acción.
Cuando se habla de carencia de acción se hace mención al mismo en relación a los
requisitos constitutivos de la acción y al rechazo de la demanda no ya por razones de mérito
( demanda infundada), sino por defecto de legitimación o de interés procesal (demanda
improponible).
Clasificación de la Acción
Tomando en cuenta que el derecho que se hace valer sea sobre una cosa mueble o
inmueble, sea principal o accesorio, se refiera al estado y capacidad de las personas, o a la
posesión o la propiedad, entre otros. Estas clasificaciones arrancan desde el Derecho Romano,
que distinguía las acciones en reales (in rem) y personales (in personam) según que con ellas se
pretendiese el señorío jurídico sobre un objeto o el cumplimiento de una prestación a que esta
obligado un sujeto.
Se dicta para satisfacer la acción.
Por otra parte, el artículo 26 consagra el derecho que tiene toda persona de acceder a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a la tutela
efectiva de los mismos. E, igualmente, dispone la misma disposición normativa que el Estado
debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Analizar sentencia del TSJ N° 389 de fecha 7 de marzo de 2002. OJO esta en el blog.
La Jurisdicción.
Tal como lo han afirmado diversos expositores de la ciencia del derecho procesal, la
jurisdicción hoy día representa una noción fundamental. Y, además, se ha venido asociando a
las nociones de acción y de proceso. Calamandrei, citado por Rengel Romberg [2], afirma que la
jurisdicción, asociada con la noción de acción y de proceso, forman lo que él llama “el trinomio
sistemático fundamental” del derecho procesal. De similar forma lo expresa Podetti al hablar
de “la trilogía estructural del proceso civil”
Pero, a pesar de que la doctrina es casi unánime al establecer un criterio sobre el contenido de
la noción de jurisdicción, partiendo de esta trilogía, otros autores como Alcalá Zamora y
Castillo, también citado por Rengel Romberg[3] afirma:
... no puede decirse que se haya logrado todavía una elaboración científica de las tres
nociones. Lo que ha llevado a Niceto Alcalá Zamora y castillo, al caracterizar el estado actual de
las investigaciones acerca de tales conceptos, a calificar de “trípode desvencijado” a la
mencionada trilogía.
Así nos dice –Alcalá Zamora-, jugando con los verbos ser y estar, podríamos afirmar que del
proceso sabemos dónde está, pero no lo que es (si una relación o una situación jurídica, etc.);
de la jurisdicción sabemos lo que es, pero no dónde está (si en el derecho procesal o en el
Constitucional) y de la acción no sabemos ni lo que es (pugna entre las teorías abstractas y
concretas) ni dónde está (si en el campo del derecho material o en el del procesal).
Hoy en día: la jurisdicción es una función del Estado (el Estado es quien administra justicia) de
administrar; cabe destacar que no debe usarse el termino Jurisdicción como sinónimo de
determinación geográfica, ni como sinónimo de competencia, ni para referirse a la materia.
Bajo la Jurisdicción esta todo el orden jurídico, ella lo envuelve, y es de carácter general.
Nacimiento de la Jurisdicción
La doctrina está acorde en que la jurisdicción tiene sus orígenes con el nacimiento del
Estado y de la civilización. En épocas anteriores las controversias surgidas entre personas
particulares eran dirimidas a través del uso de la fuerza bruta, es decir, mediante el ejercicio de
la autodefensa, en cuyo caso, la razón la va a tener quien posea la fuerza y la utilice contra su
adversario y cada cual perseguía su derecho haciendo uso de sus propios medios e incluso con
la ayuda de amigos o parientes.
El inconveniente de dejar a la autodefensa el ejercicio del derecho implica
necesariamente un criterio de valor, puesto que la voluntad y el derecho del más fuerte se
impondrían sobre la justicia, siendo éste siempre quien tendría la razón.
Por esta razón, a medida que la sociedad se iba organizando, se fue confiando a un
tercero o arbitro, en este caso la autoridad pública, la aplicación de la justicia, limitando
gradualmente el uso de la autodefensa, para atribuir la administración de la justicia a la
autoridad pública. En atención a esto, la prohibición de autodefensa tiene como piedra angular
a la acción y a la jurisdicción, ya que el los derechos individuales se hallan protegidos por el
poder y la autoridad del Estado. Así que, si el Estado, por una parte, tiene la función exclusiva
de administrar justicia mediante la jurisdicción, de otro lado, los particulares tienen la facultad
de pedirle al Estado la protección y amparo de sus derechos, a través del ejercicio de la acción.
La jurisdicción nace propiamente en el momento en que el Estado deja de recurrir a
árbitros privados y asume él, mediante jueces y tribunales públicos la función de administrar
justicia.
En casi todos los estados del orden internacional y por supuesto, en Venezuela, contamos con
normas como el ordinal 31 del Artículo 156 de la Constitución Nacional, establece como
competencia del Poder Público nacional, la administración Nacional de justicia, el Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo y el Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos contra
la administración de justicia, tipifica en el Artículo 271 como delito a la autodefensa e impone
la correspondiente pena a quienes infrinjan esta disposición.
La Jurisdicción de Equidad
Esta forma de jurisdicción es la que caracteriza los orígenes del derecho en las épocas
primitivas, donde se formulaba el derecho para cada caso en particular. Hoy en la materia de
los Estados impera el sistema de legalidad, distinguiéndose de manera particular, la
jurisdicción de equidad, como en el caso nuestro, Artículo 13 del Código de Procedimiento
Civil, en el cual se admite como válida la jurisdicción de equidad.
Lo relevante en la jurisdicción de equidad consiste en que, el juez para crear
condicionamientos de las conductas en conflicto, no requiere atenerse a condicionamientos
superiores preestablecidos, sino que, basta con resolver el conflicto de voluntades
ateniéndose a su conciencia, es decir, al leal saber y entender del Juez.
No obstante la decisión del juez de equidad no es arbitraria o caprichosa. La jurisdicción de
equidad existe de manera objetiva en la conciencia general, en el conocimiento común de las
cosas o como dice Savigny “vive en la conciencia común del pueblo”
De tal suerte, que el Juez que toma su decisión con arreglo a la equidad, cierto es que
no requiere fundamentar su decisión en una norma jurídica preestablecida, pero, no obstante
debe hacerlo con fundamento en los criterios generales de la equidad imperantes en la
conciencia de la colectividad donde juzga, de tal forma que su decisión no sea el producto del
capricho, sino de la fuerza de convicción que le impone la conciencia colectiva. Todo se reduce
a que el juez obrando en sede de jurisdicción de equidad tiene un ámbito espacio-temporal al
que debe ceñirse, todo en cuanto a la objetividad del deber ser que palpita en la conciencia del
pueblo en el momento de ser aplicada.
Es importante destacar que, así como el juez de equidad está en el deber de observar al decidir
los conflictos de intereses, de acuerdo a la conciencia colectiva, dentro de los límites de los
criterios de equidad imperantes; de igual manera, el Juez de equidad debe observar
rigurosamente las disposiciones procesales objetivas pertinentes al desarrollo del proceso y los
principios del derecho procesal en cuanto al establecimiento de los hechos y apreciación de las
pruebas; aquel mandato que le ordena tener por norte de sus actos la verdad y de procurarla
dentro de los límites de su oficio. De igual manera deberá acatar todas aquellas disposiciones
procesales relativas a la elaboración de la sentencia, el deber de motivarlas y de darles la
correspondiente fundamentación.
En el derecho actual, como es el caso de nuestro país, de manera excepcional se
contempla como fuente de regulación de conflictos, la jurisdicción de equidad.
Vale destacar que la misma Ley orienta la actividad juzgadora del Juez hacia la
equidad, como es el caso del derecho de accesión en caso de bienes muebles, donde el
legislador sustantivo manda a decidir conforme a los principios de equidad.
Otro aspecto relevante en torno a la jurisdicción es lo constituye su carácter inderogable,
estatuido en el Artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. Establece el legislador que la
jurisdicción no puede ser derogada por jueces extranjeros ni por árbitros que resuelvan en el
exterior sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela, o sobre aquellas materias que
interesen al Orden Público o a las buenas costumbres. Afirma de igual manera, que en los
demás casos deberán aplicarse los tratados y convenciones internacionales suscritas por
Venezuela.
Tales afirmaciones tienen su razón en el hecho de que la jurisdicción es una función
pública, es decir, del estado y por tanto es parte de la soberanía en relación a la justicia y se
extiende tanto como la soberanía y termina allí, donde comienza la de otro Estado. Por esta
razón los jueces de cualquier Estado no son competentes para interferir en las controversias
de los demás Estados.
La excepción a este principio es frecuente en caso de cooperación financiera entre
estados signatarios de un convenio. Venezuela, por ejemplo, cuando actúa como Estado
Prestamista, se ha reservado el ejercicio de la jurisdicción para intervenir en los asuntos
atinentes a los contratos celebrados con entes extranjeros, como en el caso de los contratos
de cooperación financiera suscritos en 1976, entre Venezuela como prestamista, con Costa
Rica, Perú, Jamaica y Santo Domingo. Esto ocurre con bastante frecuencia a nivel internacional,
sin menoscabo de la soberanía de los prestatarios, sino en salvaguardar sus derechos e
intereses.
Este principio expresa que la Jurisdicción es una, es indivisible y se administra por los jueces
ordinarios venezolanos y extranjeros, conforme a las disposiciones que regulen la
competencia.
Ejemplo Antón le vende a Marco un terreno, acuerda el pago en Paris, suscriben el contrato
en Paris, pero ese terreno esta ubicado En Venezuela, en caso de que Marco no le pague el
terreno. En que lugar deberá Antón demandar a Marco? Respuesta= como se trata de un bien
inmueble situado en Venezuela, Antón debe demandar a Marco en Venezuela por el
incumplimiento del contrato para que proceda la demanda.
Por excepción existen dos casos en los cuales la Jurisdicción Venezolana declina su potestad:
- Frente al Juez extranjero, pero sólo en aquellos casos en los cuales el objeto de la controversia
está constituido por un bien inmueble que se encuentre ubicado en ese país extranjero.
Por ejemplo el señor Antón le vende un cuadro en Paris a la señora Kathy, el contrato lo
suscriben en una notaria en Paris. El señor Antón vive en Paris y la Señora Kathy vive en
caracas. Se acuerda agar el precio del cuadro mediante depósito bancario en una cuenta
corriente del señor Antón en un banco de caracas.
La señora hace el depósito pero el señor Antón no le envía el cuadro. Será procedente la
demanda de incumplimiento de contrato de la señora Kathy al señor Antón en un tribunal de
caracas?
Respuesta= la demanda si tiene procedencia, porque se trata de un bien mueble.
Por otra parte, en el caso de que Antón le venda a Kathy un Jet con bandera Francesa, se lo
vende en caracas para que se lo pague en una cuenta en caracas, Kathy recibe el jet pero no lo
paga. Procede la demanda del señor Antón en caracas?
Respuesta= no procede, se esta ante un caso de derogación de jurisdicción por parte de
Venezuela ante el juez extranjero, debido a que se trata de un bien inmueble con bandera
Francesa por lo que se presume que ese Jet es de territorio Francés.
- El otro caso en el que Venezuela declina su Jurisdicción lo establece el fuero atrayente de la
Administración, tal como lo expresa el Artículo 59.- La falta de jurisdicción del Juez respecto de
la administración pública, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del
proceso. Según esta disposición de la Ley, la jurisdicción del juez ordinario le es encomendada
a la Administración, como suele ocurrir en materia laboral, en aquellos casos en los cuales se
violenta el fuero materno y se requiere de la calificación de despido de la trabajadora
embarazada. Corresponde pues en este caso conocer y decidir sobre la calificación de despido
y reenganche, no al Juez del Trabajo, pues el declina su jurisdicción ante el Inspector del
Trabajo, el cual es investido de jurisdicción por tener una competencia funcional (es aquella
competencia designada por la ley prescindiendo de la cuantía, la materia, el territorio).
31. Principio de exhaustividad: los jueces deben agotar todos los puntos, en caso
contrario pueden incurrir en infra petita (juez otorga menos de lo que se ha pedido) o
denegación de justicia.
Ojo ultra petita / extra petita mas de lo que se ha pedido.
La Competencia
Sistema por virtud del cual se adjudican los asuntos a los diferentes jueces y tribunales, por
una parte, o a los órganos administrativos que tienen poder decisorio en materia de revisión
de los actos administrativos, esto es, al de los juzgados y tribunales que en realidad sirven
también como sede administrativa.
Incompetencia y falta de jurisdicción
Antes de hablar de incompetencia, es necesario aclarar que existe una diferencia entre ésta y
la falta de jurisdicción.
La incompetencia es una determinación de signo negativo, que excluye al juez del
conocimiento de la causa, pero al mismo tiempo positivo, porque determina cual es el
competente, por estar el asunto comprendido dentro de la esfera de sus poderes y
atribuciones legales. Así, al declararse la incompetencia del juez para conocer de la causa, se
declara también cual es el competente para ello entre los demás órganos entre el poder
judicial. El juez incompetente tiene jurisdicción, pues al ser elegido juez, queda investido del
poder orgánico de administrar justicia, y solo le falta la competencia, en cuanto a el asunto en
concreto sometido a su conocimiento, no esta comprendido dentro de la esfera de poderes y
atribuciones que positivamente le asignan las reglas de la competencia.
Mientras que estamos en presencia de problemas de jurisdicción, cuando se discute sobre los
límites de los poderes de los jueces en contraposición con los órganos de la administración
pública, y cuando se discute de los límites de los poderes del juez venezolano frente a un juez
extranjero.
Caracteres de la competencia:
1. Es improrrogable: en principio las partes no pueden convenir en que el asunto sea decidido
por un juez distinto a aquel a quien le corresponde conocer el asunto de acuerdo a las
limitaciones jurisdiccionales; ni tampoco los jueces pueden derogar su competencia
discrecionalmente. Solo en este caso esta permitida las excepciones en este punto cuando se
trata del territorio, porque el legislador permite proponer la demanda ante el juez del lugar
que las partes hayan elegido como domicilio especial. Sin embargo este no puede ser elegido
en dos casos: cuando en la causa debe intervenir el Ministerio Público; cuando la ley
expresamente lo determine (art. 47 del Código de Procedimiento Civil).
2. Es indelegable: los jueces no pueden delegar sus funciones.
3. Es de orden público: las limitaciones jurisdiccionales establecidas a los jueces se hacen por
razones de orden público y están dirigidas a lograr esos fines de orden público.
4. Es aplicable de oficio: la incompetencia por la materia y por el territorio en las causas en
que debe intervenir el Ministerio Público, o donde no se puede prorrogar la competencia por
el territorio por determinarlo así la ley, se puede declarar de oficio en cualquier estado e
instancia del proceso. La incompetencia por el valor se puede plantear de oficio sólo en
primera instancia.
Determinación del valor de la causa: art. 30 CPCEl valor de la causa, a los fines de la
competencia, se determina en base a la demanda, según las reglas siguientes.
El valor de la demanda nos permite determinar la competencia del tribunal ante el cual
debemos demandar.
Reglas para determinar el valor de la demanda: art. 31 CPCPara determinar el valor de la
demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la
estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda OJO: es decir
que no forman parte del valor los intereses por cobrar, ni los daños futuros
Valor de la demanda de la parte de una obligación que no es saldo: art. 32 CPC Si se
demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una obligación más cuantiosa, el
valor de la demanda lo determinará el valor de dicha obligación, si ésta estuviere discutida.
Ejemplo en una obligación fraccionada se demanda el pago de Bs. 90.000 que corresponde
a una parte del pago de esa obligación la cual en su totalidad es de Bs. 450.000, para
determinar la cuantía se toma la totalidad de la deuda como valor de la demanda, es decir el
valor de la demanda es de Bs. 450.000 por lo tanto según la cuantía le corresponde al
municipio de primera instancia conocer del caso.
Valor de la demanda con varios puntos: art. 33 CPCCuando una demanda contenga
varios puntos, se sumará el valor de todos ellos para determinar el de la causa, si dependen
del mismo título.Puntos sinónimo de pretensiones
Demanda con varios puntos, es decir con varias pretensiones: si depende del mismo
título las distintas reclamaciones, tales como el daño material, daño moral y lucro cesante se
sumaran para determinar el valor de la demanda. Ejemplo capital + intereses de capital +
intereses de mora + gastos de cobranza + daños y perjuicios + daños según el art. 1271 C.C.
Cuantía del juicio cuando varias personas demanden un mismo crédito: art. 34 CPC Cuando
varias personas demanden de una o más, en un mismo juicio, el pago de la parte que las
demandantes tengan en un mismo crédito, el valor de la causa se determinará por la suma
total de las partes reclamadas.
Litis consorcio activo, es decir varios demandantes reclaman la parte que cada uno tiene en un
mismo crédito. No se trata de varias acciones, se trata de varios actores (litis consorcio activo)
quienes demandan en una misma causa. Por lo tanto, la competencia se determina por el total
de la suma de las cuotas reclamadas.
Valor de la demanda en prestaciones alimentarias, se determina por el monto de la prestación
reclamada: art. 35 CPCSi se demandaren prestaciones alimentarias periódicas, el valor de la
demanda se determinará por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si la obligación
estuviere discutida, su determinación se hará por suma de dos anualidades.
Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el valor se
determinará acumulando las anualidades reclamadas, pero si el título estuviere discutido, el
valor se determinará acumulando diez anualidades. Esta regla se aplica también para
determinar el valor de las causas relativas a prestaciones enfitéuticas.
la demanda de alimentos, cuando se trata de obligaciones alimentarías periódicas, el valor de la
demanda lo determina el monto de las prestaciones reclamadas. Pero si la obligación estuviese
discutida, la determinación del valor de la demanda se hace sumando pensiones mensuales
durante 2 años; cuando se refiere a la demanda de rentas, el valor se determina sumando las
anualidades reclamadas, pero si el título se discute, el valor viene determinado por la suma de
diez anualidades.
Valor de las demandas sobre Arrendamientos:art. 36 CPCEn las demandas sobre la validez o
continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre
las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se
determinará acumulando las pensiones o cánones de un año.
si el contrato es por tiempo determinado, el valor de la demanda sobre la validez o
continuación del contrato se determina sumando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus
accesorias. Si el contrato es por tiempo indeterminado, el valor se determina sumando las
pensiones de un año.
Estimación de demandas sobre prestaciones en especie: art. 37 CPCEn los casos de los dos
artículos anteriores o en otros semejantes, si la prestación debe hacerse en especie, su valor se
estimará por los precios corrientes en el mercado.
En las prestaciones en Especie: se determinara de acuerdo a los precios corrientes del mercado,
es decir de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda que es la que determina normalmente
los precios de mercado.
Ejemplo si la obligación es pagar 200 gramos de café, se estiman los 200 gramos de café
según su precio en el mercado.
Deber del demandante de estimar la demanda. Facultad del demandado: art. 38 CPC Cuando
el valor de la cosa demandada no conste (UN DAÑO MORAL), pero sea apreciable en dinero, el
demandante la estimará.
El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada,
formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la
estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva.
Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por
cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de
la demanda y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien
se propuso la demanda originalmente.
Demandas no apreciables en dinero. EXCEPCION: art. 39 CPC A los efectos del artículo
anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por
objeto el estado y la capacidad de las personas.
Las demandas referidas al estado y capacidad de las personas que no se pueden
estimar o valorar.
Determinación de la Competencia por el Territorio:
Competencia por el territorio en caso de demandas relativas a Derechos Personales y
Derechos Reales Mobiliarios: art. 40 CPCLas demandas relativas a derechos personales y las
relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del
lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el
demandado no tuviere ni domicilio ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en
cualquier lugar donde él se encuentre.
Esta norma consagra el fuero general del demandado para todas las acciones personales y
reales sobre bienes muebles.
Fueros de las demandas sobre Derechos Reales Inmobiliarios: art. 42 CPCLas demandas
relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del
lugar donde esté situado el inmueble “locus RegitSitae”, la del domicilio del demandado, o la
del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado, todo a
elección del demandante.
Cuando el inmueble esté situado en el territorio correspondiente a dos o más jurisdicciones
(competencias), la demanda se podrá proponer ante la autoridad judicial de cualquiera de
ellas, a elección del demandante. Ejemplo una finca que sus hectáreas abarcan 3 Estados
distintos, el demandante podrá demandar en cualquiera de los 3 Estados.
OJOpredomina el fuero del demandado
La sucesión se abre en el lugar del domicilio del causante al momento de su muerte. En este
especial caso, el legislador procesal le da un carácter de fuero especial al lugar de la apertura
de la sucesión para que el tribunal de ese lugar conozca las demandas mencionadas en los
numerales 1, 2, 3, 4 del precitado articulo.
OJOlugar de la apertura de la sucesión: es el lugar del domicilio del causante. Si la persona
muere en el extranjero, se dice que los tribunales competentes para conocer serán aquellos en
donde tenga el mayor cumulo de bienes (mayor cantidad de bienes) si los tiene en Venezuela,
serán competentes los tribunales Venezolanos. Ejemplo un señor muere en Miami pero
tiene la mayor cantidad de bienes aquí en Venezuela, serán competentes los tribunales
Venezolanos para conocer del caso.
Albaceas: son quienes cuidan los bienes del causante, quien lee el testamento y entregan los
legados.
Fuero de la demanda entre Socios “fuero societario”: art. 44 CPCLa demanda entre socios se
propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se halle el domicilio de la sociedad. Se
propondrán ante la misma autoridad judicial las demandas entre socios, aún después de
disuelta y liquidada la sociedad, por la división y por la obligaciones que deriven de ésta, con
tal de que se propongan dentro de un bienio, a partir de la división. Esto sin perjuicio de que
pueda intentarse la demanda ante el Tribunal del domicilio en los términos que expresa el
aparte último del artículo 43.
Prevalece el fuero general del domicilio.
Relaciones entre las Causas:En todo asunto litigioso podemos diferenciar tres elementos: los
sujetos, el objeto y el título. Y puede ocurrir que entre varias causas o asuntos litigiosos
coincidan todos o algunos de los elementos, de tal manera que a través de la continencia, de la
conexión y de la litispendencia, vamos a determinar que aquellas causas propuestas ante
tribunales diferentes, que tengan en común uno, o dos elementos, sean decididas por un solo
tribunal en una misma sentencia.
Derecho Procesal Civil
Francheska Márquez
Artículo 184. CPC. -Cuando en cualquier acto del proceso deba interrogarse a una persona que
no conociese el idioma castellano, el Juez nombrará un intérprete que jurará previamente
traducir con fidelidad las preguntas y las respuestas.
En caso de que deba interrogarse a una persona que no conozca el idioma castellano, el juez
nombrara un intérprete para que traduzca las preguntas y respuestas.
Artículo 185. CPC. -Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos en el
idioma castellano, el Juez ordenará su traducción por un intérprete público y en defecto de
éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir con fidelidad su contenido.
El juez debe ordenar la traducción por un intérprete público de los documentos que deban
examinarse y no estén en el idioma castellano; a defecto de este nombrara un traductor,
quien deberá traducir con fidelidad su contenido.
Ø Al interrogar a un sordo se le deben presentar las preguntas por escrito, para que conteste
verbalmente.
Ø Al mudo se le hará la pregunta verbalmente para que la conteste por escrito.
Ø Al sordomudo se le harán las preguntas por escrito para que responda también por escrito.
Cabe destacar que lo establecido en la parte final del art. 186 CPC “Si el sordo, el mudo o el
sordomudo no supieren leer ni escribir, no podrán ser interrogados en el juicio civil”,
actualmente se ha superado por ser discriminatorio ya que se puede interrogar a los sordos,
mudos, sordomudos por otros medios y ellos dar respuesta no solo por escrito sino por
cualquier otra forma mediante la cual ellos puedan expresarse.
Artículo 187. CPC. - Las partes harán sus solicitudes mediante diligencia escrita que extenderán
en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la tablilla o Cartel a que refiere
el artículo 192, y firmarán ante el Secretario; o bien por escrito que presentarán en las mismas
horas al Secretario, firmado por la parte o sus apoderados.
Artículo 188. CPC. -Los actos del Tribunal se realizarán también por escrito, bajo el dictado o
las instrucciones del Juez, en términos claros, precisos y lacónicos. Las observaciones,
reclamaciones, salvedades o recursos de quienes intervinieren en el acto, se manifestarán al
Juez, quien redactará sustancialmente el acta, sin alterar la verdad de lo que haya pasado, ni
omitir nada de lo expuesto. Si leídos, el interesado observare algo de más o de menos de lo
que quisiere hacer constar, se escribirá lo observado en términos precisos y breves.
Las ejecutorias y las rogatorias que se dirijan a los tribunales o funcionarios extranjeros y las
suplicatorias, exhortos o despachos que se envíen a otras autoridades venezolanas, se
encabezarán “En nombre de la República de Venezuela". Las rogatorias para el extranjero se
dirigirán por la vía diplomática o consular, y las demás, por la vía ordinaria, sin necesidad de
legalización. Estos documentos deberán llevar el sello del Tribunal, sin lo cual no tendrán
autenticidad.
Artículo 189. CPC. -El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y
de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace
fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos
efectuados. El acta deberá ser suscrita por el Juez y por el Secretario.
Si han intervenido otras personas, el Secretario, después de dar lectura al acta, les exigirá que
firmen. Si alguna de ellas no pudiere o no quisiere firmar, se pondrá constancia de ese hecho.
Las declaraciones de las partes, las posiciones juradas, las declaraciones de testigos y
cualesquiera otras diligencias del Tribunal que deban hacerse constar en acta, podrán ser
tomadas mediante el uso de algún medio técnico de reproducción o grabación del acto, por
disposición del Tribunal o por solicitud de alguna de las partes. En estos casos, la grabación se
mantendrá bajo la custodia del Juez, el cual ordenará realizar la versión escrita de su contenido
por el Secretario o algún amanuense bajo la dirección de aquél, o por alguna otra persona
natural o jurídica, bajo juramento de cumplir fielmente su cometido. En todo caso el
Secretario, dentro de un plazo de cinco días agregará al expediente la versión escrita del
contenido de la grabación, firmada por el Juez y por el Secretario. Si ninguna de las partes
hiciere objeción al acta, señalando expresamente alguna inexactitud, la misma se considerará
admitida, pasados que sean cuatro días de su consignación en los autos. En caso de objeciones,
el Juez fijará día y hora para la revisión del acta con los interesados, oyendo nuevamente la
grabación. De lo resuelto por el Juez en ese acto, no habrá recurso alguno.
El costo de la grabación estará a cargo del solicitante, y en caso de disponerla de oficio el
Tribunal, será de cargo de ambas partes.
Artículo 190. CPC- Cualquiera persona puede imponerse de los actos que se realicen en los
Tribunales y tomar de ellos las copias simples que quiera, sin necesidad de autorización del
Juez, a menos que se hayan mandado reservar por algún motivo legal.
Aquí tenemos el Principio de publicidad; todos pueden imponerse de las actas, pedir copias sin
necesidad de la autorización del juez, esto dice el código, pero la costumbre de los tribunales y
el juez es otra.
Articulo191.CPC- Los jueces no podrán despachar los asuntos de su competencia, sino en el
lugar destinado para sede del Tribunal, a no ser para los actos respecto de los cuales
acuerdan previamente otra cosa conforme a la ley, de oficio o a petición de parte.
Los actos procesales deben efectuarse según el artículo 191 en primer lugar en la sede que el
tribunal tiene prevista para despachar, valga decir, si el tribunal primero de primera instancia
en lo civil, mercantil y de tránsito, está ubicado en el Edificio Nacional, todos los actos de ese
tribunal deberán efectuarse en el edificio nacional en la oficina que ese tribunal despacha, no
en los pasillos ni en otra oficina fuera de ese tribunal. Esa es la regla.
El artículo 191 establece el lugar de los actos, sin embargo aunque los actos procesales deben
ejecutar en el tribunal, hay una excepción en que los actos procesales se efectúen fuera de la
sede del tribunal como el caso de las pruebas de reconocimiento, o de inspección judicial, que
deba hacerse fuera, estas tienen una formalidad. ¿Qué formalidades debe cumplir el juez o
tribunal cuando debe apartarse de esa norma dispositiva que no es excluyente que establece
que los actos deban realizarse en el tribunal. O sea el tribunal sale de su sede para ejecutar su
acto? RESPUESTA: se deben cumplir las formalidades establecidas en el artículo 192 en su
última parte:
“Para actuar fuera de dichas horas, cuando sea necesario, habilitarán con un día de
anticipación o haciendo saber a las partes las horas indispensables que determinarán. “
Los actos procesales deberán llevarse a cabo mediante el levantamiento de un acta, donde
consta la fecha, el motivo del acto, el acto que se va a realizar, nombre de las partes y los que
intervengan en el acto y la suscribirán el juez y las partes.
OJO ¿En qué momento u oportunidad se desarrollan los actos del proceso? RESPUESTA:
ordinariamente deben realizarse después de las 6 a.m y antes de las 6 p.m, esta no es una
constante, la idea es que se lleven a cabo en horas y en días de despacho.
Artículo 192 .CPC-Tampoco podrán los jueces despachar sino en las horas del día destinadas al
efecto, las cuales indicarán en una tablilla que se fijará en el Tribunal, para conocimiento del
público. Para actuar fuera de dichas horas, cuando sea necesario, habilitarán con un día de
anticipación o haciendo saber a las partes las horas indispensables que determinarán.
El artículo192 se refiere a una “tablilla”; es una tabla común y corriente donde se deja
constancia de los días de despacho; que son días de despacho? Son los días que el tribunal
labora y da despacho, dar despacho es dar audiencia donde el secretario y el juez están en el
tribunal y reciben todo tipo d comunicación de las partes. Las partes tiene dos maneras de65
comunicarse con el tribunal: mediante escrito y mediante diligencia.
Los días en que se reciben escritos y diligencias y que hay actos en los tribunales, el secretario
coloca en la puerta del tribunal, un cartel que dice: HAY DESPACHO! Cuando el tribunal decide
no despachar el cartel dirá: NO HAY DESPACHO!
La circunstancia de si hubo o no despacho, se coloca en la tablilla. Hay un calendario desde el 1
de abril al 30 de abril, desde el 1ro de mayo al 31 de mayo. Por Ej.
01 MAYO: no
02 MAYO: si
03 MAYO: si
04 MAYO: si
05 MAYO: no
06 MAYO: si
07 MAYO: no
08 MAYO: no
09 MAYO: si
Entonces esa es la utilidad de la tablilla. El lugar, la forma y el tiempo; el tiempo los días que el
tribunal decide para despachar. Hay una disposición específica para el cómputo que es el art
197 pero antes es pertinente leer el art193
Artículo. 193 CPC- Ningún acto procesal puede practicarse en día feriado, ni antes de las seis
de la mañana ni después de las seis de la tarde, a menos que por causa urgente se habiliten
el día feriado o la noche.
Será causa urgente para los efectos de este artículo el riesgo manifiesto de que quede
ilusoria una providencia o medida o de que se frustre cualquiera diligencia importante para
acreditar algún derecho o para la prosecución del juicio.
Días feriados son sábados y domingos, los días que están consagrados como no laborables en
la ley de fiestas nacionales. O los de decreto presidencial porque tienen fuerza de ley.
Qué es CAUSA URGENTE? El propio código lo dice:
1. El riesgo de que quede ilusorio el acto. Una providencia o medida o de que frustre cualquier
diligencia importante para acreditar algún derecho o para la prosecución del juicio (que sea
fallido que no se pueda practicar). Ejemplo: caso de un embargo; hay comerciantes que son
especialistas en mudar las cosas; como las colonias árabes que son muy buenos mudando los
negocios cuando huelen que hay medida de embargo. También debemos saber que hay
productos perecederos como los alimenticios; entonces de que sirve que un tribunal decrete
una medida de embargo sobre un lote de ganado que ya está vendido y que no se pueda
practicar y esperar hasta el lunes? Pues entre sábado y domingo lo mudan, hay una causa
urgente porque puede quedar ilusorio el acto. De modo que puede llegar el interesado al
tribunal a las 5 p.m e introduce una diligencia inmediatamente al juez ejecutor de medidas y le
dice que la medida quedará ilusoria porque el ganado ya está montado en los camiones
(ganado de ceba, comercializable) entonces aquí el juez puede ordenar que el embargo se
ejecute a las 6 p.m por ser un caso urgente.
2. Otro caso está establecido en el código de comercio en el art 1099 porque es una excepción:
Artículo. 1.099. En los casos que requieren celeridad, el juez podrá acordar la citación del
demandado de un día para otro y aun de una hora para otra; pero si estuviese fuera del lugar
del juicio, no podrá suprimir el término de distancia.
Puede también acordar embargos provisionales de bienes muebles por valor determinado y
prohibición de enajenar y gravar inmuebles especiales; y según él caso, exigir que el
demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas del
embargo. Estas providencias se ejecutarán no obstante apelación.
Por motivos de la acción ejecutiva mercantil se puede decretar el embargo de una obra para
otra por motivo urgente. En cuestiones de comercio hay muchas excepciones. Entonces
pudiera ser que se necesite practicar una inspección judicial con respecto a un daño que se
causó a una cerca, por la acción del hombre, pero viene una lluvia y bien pudiera achacársele a
la lluvia o tempestad. Entonces se le dice al juez que hay una causa urgente. Pudiera quedar
ilusoria la inspección si se hace el lunes o si no se hace hoy porque en la noche va a llover
entonces pudiera achacársele al agua la pérdida de una cosecha o el daño de la cerca. Esa sería
una causa urgente.
3. Que se vea frustrada la ejecución de algún derecho, que se pierda el derecho. un derecho se
puede perder en cuestión de segundos, por acción del tiempo, por acción del hombre, por
acción de los fenómenos naturales, pudiera haber una disposición que exija que sea en ese
momento que prescriba la acción. El juez puede habilitar el tiempo que sea necesario para que
no se pierda ese derecho, recordando que el día termina a las 12 p.m. el propio legislador
establece las excepciones por las cuales hay la posibilidad para que el acto procesal se cumpla
fuera de las fechas y horas establecidas en la ley. Sabemos que ni antes de las 6 a.m. ni
después de las 6 p.m. se puede hacer esto, pero por causa urgente o pérdida de un derecho o
impedirse la prosecución de un juicio, el tribunal puede previa solicitud de las partes o aun de
oficio, habilitar el tiempo necesario para que el acto se cumpla fuera de las horas establecidas
o en días feriados (sábado, domingo, jueves-viernes santos, y aquellos que la ley establezca); el
31 marzo día de la ciudad, si la autoridad competente declara día de júbilo ese día no se
trabaja pero los tribunales no se rigen por la disposiciones regionales, sino se rige por lo
establecido por la ley nacional en cuanto a los días que son Fiesta Nacional: 1 enero, 19 abril, 1
mayo, 24 junio, 5 julio, 24 julio, 12 octubre,25 diciembre) 17 diciembre es día laborable.
¿Un decreto presidencial podrá derogar una ley? No, a menos que sea un decreto con rango y
fuerza de ley dentro del marco de la ley habilitante.
¿Cómo se comunica el tribunal con las partes? Mediante autos o providencias
Autos o providencias
-De mero trámite: aquellas providencias o autos mediante las cuales el Juez impulsa y
promueve el proceso. (Ejemplo: emplácese al demandado, remítase el expediente al superior
respectivo) ese es un auto de mero trámite porque el tribunal, no está concediendo ni
negando algo, ni está juzgando.
-De conocimiento: cuando el tribunal juzga se produce un acto de juzgamiento, cuando el juez
conoce, concede o niega.
Los jueces pueden emitir autos o providencias, decretos que son mandamientos del tribunal
(cuando un tribunal decreta la detención o expulsar del recinto del tribunal a una de las partes
por conducta inadecuada).
DECRETOS: hay libros de decretos…donde se incluye una medida, o cualquier disposición que
tenga el magistrado, puede ser la prisión de 8 días de una de la partes por falta de respeto.
Artículo 194. CPC - Las diligencias, solicitudes, escritos y documentos a que se refieren los
artículos 106 y 107 de este Código deberán ser presentados por las partes dentro de las horas
del día fijadas por el Tribunal para despachar.
Los días en los cuales el Tribunal disponga no despachar, el Secretario no podrá suscribir ni
recibir diligencias, solicitudes, escritos y documentos de las partes.
Artículo 195. CPC-Los Tribunales harán saber al público, a primera hora, por medio de una
tablilla o aviso, el día en que dispongan por causa justificada no despachar, y el Secretario
dejará constancia de ello en el Libro Diario, como lo prevé el artículo 113.
Artículo 196. CPC-Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son
aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo
autorice para ello.
¿Cómo se realiza el cómputo de los lapsos procesales en el Proceso Civil Venezolano?
NOTA: Ver sentencia de Casación que modifica el Art. 197 del C.P.C.
El cómputo de los lapsos procesales, se refiere a la manera cómo se cuentan los períodos de
tiempo establecido en las diferentes dilaciones procesales, para que tenga lugar la realización
del acto procesal.
El Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 197, establece cómo se computan los lapsos
procesales. Así expresa textualmente la norma:
Artículo 197. CPC- Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios
consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los sábados, los
domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas
Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal
disponga no despachar.
La referida norma establece de manera clara e inteligible, que los lapsos procesales se cuentan
por días calendario, es decir, consecutivos, con excepción de los lapsos de pruebas, e
igualmente, los sábados ni domingos, el jueves y el viernes santo, los días de fiesta o no
laborables declarados por la Ley de Fiestas Nacionales o por otras leyes, ni aquellos en los
cuales el tribunal disponga no dar despacho.
Para efectos de mejor comprender y aplicar la precitada norma, es pertinente destacar el
contenido del Artículo 198 del código adjetivo, el cual dispone que: "En los términos o lapsos
procesales señalados por días, no se computará aquel en que se dicte la providencia o se
verifique el acto que dé lugar a la apertura del lapso"
Con respecto a aquellos términos procesales que la Ley señala por años o meses, el Código de
Procedimiento Civil, en el Artículo 199 expresa: “Los términos o lapsos de años o meses se
computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirán
el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número
del lapso.
El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se
entenderá vencido el último de ese mes.”
Por otra parte, el Artículo 200 del mencionado código adjetivo ordena: "En los casos de los
dos artículos anteriores, cuando el vencimiento del lapso ocurra en uno de los días
exceptuados del cómputo por el artículo 197, el acto correspondiente se realizará en el día
laborable siguiente"
La situación, de esta manera confrontada en el ámbito forense, trajo como resultado una serie
de vicisitudes y dificultades en los medios judiciales, lo cual produjo la célebre sentencia
pronunciada por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte suprema de Justicia, en fecha 25
de octubre de 1989.
La Sala, en la referida sentencia, hizo una interpretación del Artículo 197 en correlación con el
Artículo 200 del Código de Procedimiento Civil y, como consecuencia, indicó que el contenido
del Artículo 197 es rigorista y señala, al mismo tiempo, que existe un vacío legal en el Artículo
200. Por esta razón y con la finalidad de atenuar este rigorismo, la Sala, en esa oportunidad,
juzgó necesario hacer una explicación amplia del Artículo 200 para concordarlo con el Artículo
197; de este modo la Sala concluye que la expresión: "acto correspondiente" que se halla en la
parte in fine, del Artículo 200, debe hacerse ampliable a cualquier cometido o trabajo procesal
y no debe entenderse referida exclusivamente, a la noción particular de acto procesal.
Siguiendo este criterio -señala la Sala- que “cuando un lapso vence en uno de los días
exceptuados del cómputo por el Artículo 198, es factible según esta forma extensiva de
interpretación, que la gestión procesal que debía efectuarse en el lapso vencido, se lleve a
cabo en las horas hábiles del primer día de despacho siguiente.”
Con relación a este particular aspecto, un nutrido sector de la doctrina ha manifestado que la
disposición contenida en el Artículo 197 no es rigorista, puesto que la misma se limita a
establecer el cómputo de los lapsos procesales por días calendario o consecutivos. También ha
señalado la doctrina que tampoco el Artículo 200 plantea un vacío legal, ya que la expresión
"acto correspondiente" no corresponde a la interpretación que estima la Sala para justificar su
extensión a "cualquier diligencia o gestión procesal", en vista de que la norma, tal como lo
expresa Rengel Romberg en su obra; Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, dicha
norma no pretende distinguir entre estas expresiones, ni excluir alguna de ellas, puesto que, lo
que pretende, es extender el lapso al día siguiente en ese supuesto. La Sala de Casación Civil
de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 25 de octubre de 1989,
procedió a interpretar el Artículo 197 del código de Procedimiento Civil, de la siguiente
manera: "...Este alto tribunal se aparta de la interpretación meramente literal del Art. 197 del
Código de Procedimiento Civil y a tal efecto, respecto del cómputo para los lapsos y términos
del proceso civil en Venezuela, establece las siguientes normas aplicables a los procesos a
partir de la publicación de esta sentencia". -Prosigue la Sala al derogar el contenido del
Artículo 197 y expresa- Que hay que distinguir en el procedimiento entre lapsos cortos y lapsos
largos, estimando al mismo tiempo, que se consideran como lapsos cortos aquellos menores a
diez días y largos, los mayores de diez días; que los lapsos cortos se deberán contar por días de
despacho, es decir, aquellos días que el tribunal dispone para despachar; que igualmente se
contará por días de despacho los términos de pruebas. Con respecto de los lapsos largos,
estimó que éstos deberán contarse por días calendario o consecutivos y procedió a señalar las
disposiciones que se deben contar por días calendario. Dichos Artículos son: el 199, 231, 251,
267, 317, 318, 319, 335, 374, 386, 515, 521, 614 756, y 757.
Entre las duras críticas que hace la doctrina con respecto a la interpretación y consecuente
derogación del Artículo 197 del Código de Procedimiento Civil por la comentada sentencia, se
ha destacado:
Que en la referida sentencia no se incluyó el Artículo 344, en el cual se establece el término de
20 días para contestar la demanda y por tal motivo muchos tribunales computaron dicho
término por días consecutivos y otros por días de despacho, generando de esta manera gran
confusión. Nótese que 20 días, de acuerdo a la interpretación de la sentencia del 20-10-89, es
un término largo porque excede de diez días y, sin embargo, siguió contándose este lapso por
días de despacho, no obstante que el lapso para réplica y contra réplica en el recurso de
Casación -que es de diez días- fue incluido en la referida sentencia para ser contado por días
consecutivos: Artículo 318.- Transcurridos los cuarenta días establecidos en el artículo anterior,
y el término de la distancia, si tal fuere el caso, si se ha consignado el escrito de formalización
establecido en el artículo anterior, la contraparte podrá, dentro de los veinte días siguientes,
consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante,
citando en su escrito las normas que a su juicio deben aplicarse para resolver la controversia,
con expresión de las razones que demuestren dicha aplicación.
Si hubiere habido contestación de la formalización, el recurrente puede replicar ésta, dentro
de los diez días siguientes al vencimiento de los veinte que se dan para la contestación, y si el
recurrente hiciese uso de dicho derecho, el impugnante tendrá una última oportunidad, en los
diez días siguientes, para formular su contrarréplica.
Esta socorrida interpretación del Artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, no fue, el
principio, acogida por unanimidad, dada la tendencia confusa que planteó, así, en la cartelera
de algunos tribunales se podía leer letreros como este: "Todos los lapsos se computan por días
consecutivos, a excepción de los de pruebas" Otros tribunales acogieron parcialmente el
criterio de lapsos cortos y lapsos largos.
Se critica a la comentada sentencia que además de ser confusa, la redacción literal del Artículo
197 es clara e inteligible; Que no viola el derecho a la defensa consagrado en el Artículo 68 de
la derogada constitución de 1961; Que la entonces Corte Suprema de Justicia, incurrió en
usurpación de funciones al modificar y derogar parcialmente el texto legal, lo cual corresponde
al Poder Legislativo; Que el control difuso de la constitucionalidad de las leyes no debe
utilizarse para hacer una interpretación distinta de la literal de una norma, creando de esta
manera nuevas normas de aplicación general, diferentes a las ya creadas por el legislador; Que
el criterio de la Sala no fue unánime, por cuando sólo la votaron a favor tres magistrados con el
voto salvado de dos de ellos, quienes expresaron su disconformidad indicando, entre otros:
Que el Artículo 197 del Código de Procedimiento Civil fue redactado por el constituyente de
una manera clara y precisa y que por tanto la redacción del texto de dicha norma no deja lugar
a dudas con respecto de su propósito y razón, cual es que el cómputo de los lapsos procesales
se haga por días calendarios o consecutivos, a excepción de aquellos que la norma excluye.
Actualmente los tribunales han uniformado el criterio acorde con la doctrina pacífica del alto
tribunal convertida en jurisprudencia la cual, si bien es cierto que no es vinculante, los
tribunales de instancia la aplican en aras de la integridad de la legislación y sobre todo, la
uniformidad de la jurisprudencia.
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Antonio García
En fecha 8 de febrero de 2001, compareció por ante la secretaría de esta Sala Constitucional el
abogado Simón Araque, quien con el carácter acreditado en autos, solicitó aclaratoria de la
sentencia dictada por esta Sala en fecha 1º de febrero de 2001 en la presente causa. La
referida aclaratoria fue solicitada por el prenombrado abogado en los términos siguientes:
“1º) ¿Cómo deberán computarse los lapsos largos o mayores de veinte días, como por
ejemplo, los lapsos para sentenciar y el de prórroga contemplados en los artículos 515, 521 y
251 del Código de Procedimiento Civil; los plazos para la formalización, contestación, réplica y
contrarréplica del recurso de casación; los lapsos para los actos conciliatorios consagrados en
los artículos 756 y 757 eiusdem; los lapsos para la comparecencia a través de un edicto,
previsto en el artículo 231; el lapso para proponer la demanda, después que haya ocurrido la
perención, previsto en el artículo 271; los lapsos que tiene la Sala Civil para dictar su fallo y el
que tiene el Juez de Reenvío para dictar el suyo, prevenidos en los artículos 319 y 522,
respectivamente; el plazo para intentar la invalidación, contemplado en el artículo 335; los
lapsos de suspensión de la causa principal, según los artículos 374 y 386; el lapso de treinta
días para la evacuación de las pruebas, contemplado en el artículo 392; el lapso para que los
árbitros dicten sentencia, conforme al parágrafo cuarto del artículo 614, entre otros?
2º) ¿Cómo deben computarse el término de la distancia?
3º) En lo que concierne al pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del artículo 18 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada el 13 de agosto de 1987, (G.O. 3995,
Extraordinario.), que modificó el mismo artículo de la Ley de 4 de Octubre de 1974 (G.O. 1692,
Extraordinario), conviene reiterar que dicha reforma eliminó las vacaciones contempladas en
la Ley de 1974, así:
‘Los Tribunales vacarán en los términos señalados en los Códigos Procesales; y los funcionarios
judiciales gozarán de las vacaciones correspondientes al período comprendido entre el quince
de agosto y el quince de septiembre de cada año, a menos que renuncien a ellas, caso en el
cual devengarán, además de su sueldo normal durante ese mes, la mitad de un sueldo’.
De modo que la inconstitucionalidad alegada consignada en la norma reformada se fundó,
específicamente, en que ella eliminó las vacaciones al dispones lo siguiente:
‘Los jueces gozarán de vacaciones en la fecha más próxima a aquellas en que hayan cumplido
un año de servicio,... En todo caso, las vacaciones de los jueces no suspenderán el curso de las
causas ni los lapsos procesales’.
No empeciente, ese vicio de inconstitucionalidad de la norma reformada fue reparado por el
propio legislador cuando sancionó el 18 de julio de 1990, la reforma del artículo 201 del Código
de Procedimiento Civil, que restituyó las vacaciones (G.O. Extraordinario 4209, de 20___
1990), que es la norma actualmente en vigencia.
En mérito de lo expuesto, solicito respetuosamente que esa Sala me aclare si en lugar del
pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, lo procedente era declarar que no había materia sobre que decidir por la restitución
legal de las vacaciones ocurrida con posterioridad a la presentación de la demanda?”.
(Resaltado del solicitante)
De la sentencia cuya aclaratoria se solicita
La sentencia cuya aclaratoria se solicita fue dictada con ocasión a la acción de nulidad que por
razones de inconstitucionalidad se interpusiera contra la norma prevista en el artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial N° 3.694 Extraordinario de fecha
22 de enero de 1986, y contra la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 3.995 Extraordinario, de fecha 13 de agosto de
1987, cuya norma hoy se encuentra prevista en el artículo 19 de Ley Orgánica del Poder
Judicial vigente, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.262 Extraordinario de fecha 11 de
septiembre de 1998.
La Sala se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta, en los siguientes
términos:
“1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la acción de nulidad interpuesta por razones de
inconstitucionalidad por los abogados JOSE PEDRO BARNOLA, JUAN VICENTE ARDILA Y SIMÓN
ARAQUE, contra la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, en lo
que respecta a la expresión ‘(...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán...’
quedando en consecuencia la redacción de la citada norma de la siguiente manera:
‘Artículo 197. Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios
consecutivos excepto los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santo, los declarados
días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni
aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar’.
2.- Se fijan los efectos de esta decisión con carácter ex nunc, a partir de la publicación del fallo
por la Secretaría de esta Sala, a tales fines, la aplicación de la norma contenida en el artículo
197 del Código de Procedimiento Civil, deberá realizarse a partir de la publicación de la
presente sentencia.
3.- IMPROCEDENTE, la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad
contra la norma contenida en el artículo 18 de la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial,
publicada en la Gaceta Oficial N° 3.995 Extraordinario, de fecha 13 de agosto de 1987, cuya
norma hoy se encuentra prevista en el artículo 19 de Ley Orgánica del Poder Judicial vigente,
publicada en la Gaceta Oficial N° 5.262 Extraordinario de fecha 11 de septiembre de 1998”.
CONSIDERACIONES para decidir
a) De la admisibilidad de la solicitud.
La materia con relación a la cual debe resolver la Sala Constitucional en esta oportunidad versa
sobre la solicitud de “aclaratoria” del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala en fecha 1º
de febrero de 2001. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la
procedencia de la citada figura, cuyo contenido es del tenor siguiente:
“Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a
apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las
omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que
aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres
días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las
solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.
Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en
sentencia de fecha 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación,
R. L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de
aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a
su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos
dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de
cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las
ampliaciones a que haya lugar (...)”.
En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia esta Sala
indicó que: “(...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que
sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.
Sin embargo es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe
entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no
amerite por tanto que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar
que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, los
términos indicados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben entenderse que
son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.
En atención a lo anterior, observa esta Sala que el abogado Simón Araque actuando con el
carácter acreditado en autos, solicitó la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el día
1º de febrero del año 2000, en fecha 8 de febrero de 2001. Sin embargo, es de observarse, que
la sentencia fue dictada fuera del lapso para sentenciar establecido en el artículo 118 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siendo que el prenombrado abogado realizó la
solicitud de aclaratoria al día siguiente que tuvo conocimiento de la misma, esta Sala declara
procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada en esta causa. Así se decide.
b) De la aclaratoria de la primera parte del fallo “Inconstitucionalidad del artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil”.
Entiende la Sala que la presente solicitud va dirigida al esclarecimiento de la forma en que se
deben computar los términos o lapsos procesales para la realización de los actos que se
mencionan en la misma; a saber, para la formalización, contestación, réplica y contrarréplica
del recurso de casación; para los actos conciliatorios; para la comparecencia a través de
edictos, para proponer la demanda después que haya ocurrido la perención, los que tiene la
Sala de Casación Civil para dictar su fallo, así como el que tiene el Juez de Reenvío para dictar
el suyo; para intentar la invalidación; los de suspensión de la causa principal, los lapsos de
pruebas y el plazo que tiene los árbitros para dictar sentencia.
Todo ello, a la luz de la norma establecida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil,
sobre el cual esta Sala Constitucional ejerció control concentrado de su constitucionalidad
declarándola parcialmente inconstitucional.
Ahora bien, observa la Sala que el accionante al proponer su solicitud en los términos antes
descritos, sugiere una distinción entre lapsos largos y cortos, cuando señala: “¿Cómo deberán
suputarse los lapsos largos o mayores de veinte días, como por ejemplo, (...)”.
En tal sentido, a los fines de proveer acerca de la solicitud interpuesta, y con el objeto de
determinar el alcance real del dispositivo del fallo considera necesario esta Sala realizar de
forma previa ciertas consideraciones acerca de los efectos de la declaratoria de nulidad parcial
en el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes.
Así, observa esta Sala que según lo dispuesto en el artículo 266, numeral 1, de la Constitución,
es atribución de este Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional; y,
conforme a lo establecido en el artículo 336 numeral 1, eiusdem, es competencia exclusiva de
esta Sala Constitucional “[d]declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás
actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”. Expuestas
así las cosas, la referida norma asigna dos posibles consecuencias al ejercicio de dicho control
por parte de esta Sala; una, determinar la nulidad total de la norma impugnada y la otra, la
nulidad parcial de la misma, lo cual abre un abanico de posibilidades al momento de ejercer
dicho control.
Por tanto, cuando una norma es declarada enteramente nula es porque el operador jurídico,
es decir la Sala, luego de haber realizado un análisis exhaustivo del contenido de la norma
impugnada contrapuesto a los principios constitucionales señalados como trasgredidos, ha
concluido que el valor normativo en ella contenido resulta inconstitucional, sin que medie
posibilidad alguna de que persista su existencia en el mundo jurídico, pues se alteraría de
forma insoslayable el orden instaurado, considerando que el dispositivo normativo contenido
en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, le otorga la facultad de
fijar los efectos de dicha declaratoria en el tiempo, es decir, hacia el pasado o pro futuro, lo
cual en definitiva constituye la exclusión total de dicha norma en el sistema normativo
existente.
Situación diferente se plantea en los casos de nulidad parcial de una norma, donde la totalidad
de la norma no resulta inconstitucional, sino que son algunos de sus elementos los que violan
dispositivos constitucionales, supuesto en el cual, la Sala Constitucional excluye de la
estructura de la norma el elemento que resulte inconstitucional, siempre y cuando el supuesto
al cual va dirigida esa norma no desaparezca o se altere en su totalidad de forma tal que
constituya una norma sin objeto.
Ahora bien, en el último de los supuestos referidos, y que resulta ser el caso regulado por el
fallo cuya aclaratoria se solicita, se debe admitir que la relación jurídica condicionada por la
norma de una u otra manera, se ve afectada con el control de constitucionalidad ejercido, ya
que la norma impugnada, a través de la declaratoria de nulidad parcial, se ha convertido en
una norma nueva y diferente de la norma inicial, lo cual implica aceptar, que al constituirse en
una norma distinta, el operador jurídico debe plasmar en su sentencia el alcance del nuevo
dispositivo normativo, pues, se parte de que dicha norma va integrada a un texto normativo
sistemático, donde los preceptos establecidos en cada artículo, en reiteradas ocasiones
guardan relación entre sí. De allí que, la determinación del alcance de dicha norma se hace
fundamental para establecer en qué afecta la misma la relación jurídica que condiciona, así
como el esquema aplicativo del texto normativo que integra.
Así pues, al prosperar la nulidad parcial de la norma impugnada nace una nueva norma y para
aplicar tal norma, resulta necesario e indispensable su interpretación, lo cual no es posible
hacerlo sin desentrañar previamente el significado de los signos en los que exteriormente se
manifiesta, obviamente, sin perder nunca de vista el todo del cual forma parte, debiendo la
Sala, en su condición de operador jurídico, imprimirle a la norma los caracteres ideológicos que
lo llevaron a determinar su nulidad parcial en resguardo de los derechos constitucionales.
De manera que, debe esta Sala señalar de forma más clara, cual es el alcance de la nueva
norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil dentro del sistema
normativo que integra, lo cual bajo ningún supuesto puede ser visto como una injerencia o
usurpación en las atribuciones del órgano legislativo -Asamblea Nacional- que tiene por
función propia normar las materias que resultan de orden nacional.
Así, los postulados constitucionales en los que se fundamentó esta Sala para declarar la
inconstitucionalidad parcial de la norma in comento, son los establecidos en los numerales 1 y
3 del artículo 49 de la Carta Magna, en atención a la circunstancia fáctica que se verificaba con
los cómputos de los términos y lapsos establecidos para la realización de determinadas
actuaciones procesales de los justiciables, a consecuencia de la disminución de los mismos en
un número ciertamente menor a aquellos dispuestos en la norma, como producto del no
despachar continuo de los tribunales, lo cual tendía a crear un estado de indefensión y a
transgredir el debido proceso.
Por tanto, los postulados anteriores en los cuales se basó esta Sala para indicar que la regla del
cómputo establecida en el referido artículo 197 del Código de Procedimiento Civil “(...) viola el
contenido normativo del artículo 49 de la Constitución de 1999, por disminuir, para el resto de
los actos procesales, el lapso que el legislador consideró -en su momento- razonable para que
las partes cumplieran a cabalidad con los actos procesales que las diferentes normas adjetivas
prevén”, fueron establecidos en atención a que la actividad jurisdiccional va dirigida a resolver
una controversia y siendo que las partes serán quienes en definitiva sufrirán los efectos de la
sentencia, debe garantizársele a cada una de ellas, la posibilidad de adversar o contradecir
oportunamente lo sostenido por su contraparte, es decir, garantizarle su derecho a la defensa.
Empero, lo expuesto no quiere decir que esta Sala no haya tenido en cuenta el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 26 de la Carta Magna, que
dispone:
“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva
de los mimos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles” (Resaltado de la Sala).
Lo cual quiere decir, que esta Sala jamás ha pretendido con el dispositivo del fallo sacrificar las
formas sobre el fondo, sino más bien pretende buscar el contenido jurídico y la finalidad que el
legislador le atribuyó a la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento
Civil, señalándose mediante esta sentencia su razón de ser, de forma tal que se adapte a la
actividad procesal respetando el derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el
artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución.
De manera que, esta Sala al dictar la decisión cuya aclaratoria se solicita partió de que el fin
institucional e inmediato del proceso es la justicia, la cual debe ser alcanzada sin sacrificar el
fondo por la forma, teniendo claro, la existencia de dos actos fundamentales dentro del
esquema procesal; a saber, la demanda y la sentencia, siendo todos los actos intermedios el
mecanismo por el cual se preparara la providencia judicial.
Ahora bien, lo expuesto no quiere decir y así lo entendió esta Sala cuando dictó el fallo, que
todas las formas son innecesarias, pues, la instrumentalidad de las formas si bien no tienen un
valor intrínseco propio -ya que existen solamente como un medio para alcanzar la plena
finalidad de cada acto-, su observancia permite medir concretamente la realización en el
tiempo y en el espacio de las actuaciones procesales.
Por tanto, cuando esta Sala anuló parcialmente la norma in comento lo hizo atendiendo al
derecho a la defensa y al debido proceso, pero -se insiste-, sin desconocer la existencia del
derecho a la celeridad procesal consagrado en el citado artículo 26 de la Constitución, motivo
por el cual, entendiendo al Código de Procedimiento Civil como un conjunto sistemático de
normas, donde los términos o lapsos pautados para realizar las actuaciones procesales se
crearon en principio para ser computados por días calendarios continuos, la formalidad de que
el término o lapso procesal para la realización de un determinado acto sea computado
atendiendo a que el tribunal despache, debe ser entendido para aquellos casos en que
efectivamente se vea inmiscuido de forma directa el derecho a la defensa de las partes.
De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si el
cómputo del término o lapso se realizará por días calendarios continuos sin atender a las
excepciones previstas en el artículo in comento, o, si por el contrario, deberán hacerse
únicamente en función de que el tribunal despache. En virtud, de que esta Sala considera que
el ejercicio oportuno de los derechos adjetivos que les asiste a las partes en un proceso -
oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera
esencial del derecho a la defensa y al debido proceso.
Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el
derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba ser realizado exclusivamente cuando el
tribunal despache, en virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o
al juez para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a la defensa,
indudablemente que los términos o lapsos procesales para la realización de tales actos se
computarán en función de aquellos días en que el tribunal acuerde despachar.
En consecuencia, estima esta Sala que la aplicación del artículo 197, y como tal, el considerar
para el cómputo de los términos o lapsos los días en que efectivamente despache el tribunal,
no puede obedecer a que se esté ante un lapso o término “largo o corto”, sino en atención a
que el acto procesal de que se trate involucre o de alguna manera afecte el derecho a la
defensa de las partes; en contraposición a aquellos que con su transcurrir no lo involucren.
Así por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda o los términos o
lapsos procesales establecidos para ejercer oposición a cualquier providencia judicial, deben
ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache, en virtud de que la
naturaleza de tales actos se encuentran vinculadas directamente con el derecho a la defensa
y al debido proceso.
Por otro lado, también se puede mencionar que los términos o lapsos procesales establecidos
para ejercer cualquier acto de impugnación ante el tribunal de instancia; tales como, recurso
de hecho, recurso de queja, recurso de regulación de competencia o apelación, también deben
ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache. En ese mismo orden de
ideas, y en atención a los términos en que ha sido planteada la presente solicitud, esta Sala
establece que, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, los lapsos para sentenciar
así como el de prórroga contemplado en los artículos 515, 521 y 251 del Código de
Procedimiento Civil, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a
las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem. El lapso para la formalización,
contestación, réplica y contrarréplica del recurso de casación establecidos en los artículos 317
y 318 del mismo texto legal, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin
atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.
Los lapsos para los actos conciliatorios consagrados en los artículos 756 y 757 eiusdem, así
como el lapso para la comparecencia a través de edictos previsto en el artículo 231 de dicho
texto legal, y los lapso de carteles, tales como, los previstos en los artículos 223, 550 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días calendarios
consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem. El lapso
para proponer la demanda después que haya operado la perención previsto en el artículo 271
del Código de Procedimiento Civil, igualmente serán computado por días calendarios
consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem. El lapso
que tiene la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal para sentenciar, así como el que tiene
el Juez de Reenvío, establecido en los artículos 319 y 522 del texto que rige la materia serán
computados por días calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el
artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.
El lapso para intentar la invalidación contemplada en el artículo 335 del Código de
Procedimiento Civil, será computado conforme a la regla prevista en el artículo 199 eiusdem,
por tratarse de un lapso cuya unidad de tiempo es mensual.
Los lapsos para la suspensión de la causa principal, según lo pautado en los artículos 374 y 386
del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días calendarios continuos, sin
atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.
El lapso de treinta días para la evacuación de las pruebas contemplado en el artículo 392
íbidem, así como el lapso para su promoción, admisión y oposición será computado por días en
que efectivamente el tribunal despache, en atención a lo dispuesto en el artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil, por encontrarse vinculada directamente la naturaleza de dicho
acto al derecho a la defensa y al debido proceso de cada una de las partes. El lapso para que
los árbitros dicten sentencia según lo dispuesto en el artículo 614, parágrafo cuarto, del Código
de Procedimiento Civil, se computará por días calendarios consecutivos sin atender a las
excepciones previstas en el artículo 197 eiusdem.
Y, por último el término de la distancia debe ser computado por días calendarios consecutivos,
sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil .
Así se decide.
c) De la solicitud de aclaratoria de la segunda parte del fallo “Inconstitucionalidad del artículo
18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1987”.
En lo que atañe a la solicitud de aclaratoria sobre la improcedencia de la acción de nulidad
interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se observa, que en los términos en que fue planteada, la misma
evidencia la inconformidad del solicitante con el dispositivo del fallo, lo cual, evidentemente
no constituye el objeto de la aclaratoria. De allí que, esta Sala considera que al respecto no hay
nada que aclarar y en consecuencia declara improcedente la solicitud de aclaratoria contenida
en el punto 3 del escrito presentado por el accionante. Así se decide.
Ahora bien, por cuanto esta Sala observa, que existe un error de referencia en la parte in fine
del dispositivo del fallo, objeto de la presente aclaratoria, referido a la fecha de publicación del
Código de Procedimiento Civil, se procede mediante la presente a subsanar el mencionado
error, en los términos siguientes:
“Conforme a lo previsto en los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, publíquese el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, sin que su publicación condicione la eficacia del mismos, en cuyo sumario se
indicará con precisión lo siguiente:
‘SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN SALA CONSTITUCIONAL QUE ANULA
PARCIALMENTE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº 4.209
EXTRAORDINARIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1990’”.
Decisión
Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, declara parcialmente con lugar la solicitud de aclaratoria respecto a la
sentencia Nº 80 dictada por esta Sala en fecha 1º de febrero de 2001 en la presente causa,
efectuada por el abogado Simón Araque.
Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes identificada.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Constitucional a los 09 días del mes de marzo del año 2001. Años: 190° de la Independencia y
142° de la Federación.
Artículo 201. CPC- vacaciones judiciales. Los Tribunales vacarán del día 15 de agosto al 15 de
septiembre y del 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive. Durante las vacaciones
permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que
se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para asegurar los derechos de alguna
parte, la cual deberá justificar la urgencia y prestar caución o garantía suficientes, cuando la
naturaleza del acto lo requiera para cubrir los daños y perjuicios que pudiere ocasionar. Al
afecto, se acordará la habilitación para proceder al despacho del asunto; pero si este fuese
contencioso, se requerirá para su validez la citación previa de la otra parte.
Los Tribunales no podrán practicar durante las vacaciones otras diligencias sino las
concernientes al acto declarado urgente. Los jueces suplentes y conjueces que suplan a éstos
en los períodos de vacaciones judiciales no podrán dictar sentencia definitiva ni interlocutoria,
salvo que las partes lo soliciten expresamente de común acuerdo.
Parágrafo Único.-En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los
días de vacaciones. Los jueces, así sean temporales, están en la obligación de tramitarlo y
sentenciarlo.
Parágrafo Primero.-En todo caso en que el curso de la causa quede en suspenso por cualquier
motivo, la causa reanudará su curso en el mismo estado en se encontraba al momento de la
suspensión.
Parágrafo Segundo.-Pueden las partes, de común acuerdo, suspender el curso de la causa por
un tiempo que determinarán en acta ante el Juez.
Artículo 203.CPC-Los términos o lapsos procesales no podrán abreviarse sino en los casos
permitidos por la ley, o por voluntad de ambas partes o de aquella a quien favorezca el lapso,
expresada ante el Juez, y dándose siempre conocimiento a la otra parte.
Artículo 205.CPC- calculo termino de distancia. El término de distancia deberá fijarse en cada
caso por el Juez, tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y las facilidades de
comunicaciones que ofrezcan las vías existentes. Sin embargo, la fijación no podrá exceder de
un día por cada doscientos kilómetros, ni ser menor de un día por cada cien.
En todo caso en que la distancia sea inferior al límite mínimo establecido en este artículo, se
concederá siempre un día de término de distancia.
Artículo 207.CPC- Nulidad de los actos aislados del procedimiento. La nulidad de actos
aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos,
independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término
que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya
ocurrido el acto írrito.
Artículo 208.CPC- Reposición y renovación del acto por el superior. Si la nulidad del acto la
observare y declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al
estado de que se dicte nueva sentencia por el Tribunal de la instancia en que haya ocurrido el
acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 210.CPC- reposición en casación. Cuando los defectos a que se contrae el artículo 244
ocurrieren en la sentencia de la última instancia de un juicio en que fuere admisible y se
anunciare y formalizare el recurso de casación, corresponderá decretar la reposición de la
causa, al estado de dictar nueva sentencia, a la Corte Suprema de Justicia al decidir el recurso y
se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 322.
Artículo 211.CPC- nulidad total de los actos consecutivos. No se declarará la nulidad total de
los actos consecutivos a un acto írrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos
subsiguientes o cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará
la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y la
renovación del acto írrito.
Artículo 213.CPC- convalidación. Oportunidad para pedir la nulidad. Las nulidades que sólo
pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la
falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.
Artículo 214.CPC- principio de protección. La parte que ha dado causa a la nulidad que sólo
pueda declararse a instancia de parte, o que la hubiese expresa o tácitamente consentido, no
podrá impugnar la validez del procedimiento.
El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos en el sobre
del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la fecha de recibo del sobre y cerrará éste
en presencia del Alguacil. A vuelta de correo, el Administrador o Director enviará al Tribunal
remitente el aviso de recibo firmado por el receptor del sobre, indicándose en todo caso, el
nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.
El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario del Tribunal,
poniendo constancia de la fecha de esta diligencia, y al día siguiente comenzará a computarse
el lapso de comparecencia de la persona jurídica demandada.
OJO SOLO A PERSONAS JURIDICAS.
Artículo 220.CPC- En los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo, de
personas jurídicas, el aviso de recibo deberá ser firmado por el representante legal o judicial de
la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o gerentes, o por el receptor de
correspondencia de la empresa.
Artículo 221.CPC- En los casos de citación por correo de una persona jurídica, la citación será
declarada nula:
1. Si el aviso de recibo no estuviere firmado por alguno de los funcionarios o personas que se
indican en el artículo 220.
2. Si en el aviso de recibo no constare el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona
que recibió el sobre y firmó el recibo.
Artículo 220. CPC- Citación de personas jurídicas. En los casos de citación por correo
certificado con aviso de recibo, de personas jurídicas, el aviso de recibo deberá ser firmado por
el representante legal o judicial de la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o
gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa.
Artículo 221. CPC- Nulidad de la citación por correo. En los casos de citación por correo de una
persona jurídica, la citación será declarada nula:
1º Si el aviso de recibo no estuviere firmado por alguno de los funcionarios o personas que se
indican en el artículo 220.
2º Si en el aviso de recibo no constare el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona
que recibió el sobre y firmó el recibo.
Artículo 222. CPC- Sanciones penales. Los funcionarios judiciales, los funcionarios de la
Administración de Correos, los funcionarios y empleados de personas jurídicas de carácter
público o privado, y toda persona que haya forjado o contribuido a forjar una falsa citación
judicial serán castigados con prisión de uno a cinco años.
Las personas indicadas en el artículo 221 que rehúsen firmar el aviso del recibo en los casos de
citación por correo, o entregar el sobre con la citación a su destinatario, serán castigados con
arresto de tres a doce meses.
Citación Por Carteles.
Artículo 223. CPC- Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación
personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando
pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por
Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la
morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse
por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa
del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la
localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre
y apellido de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la
advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará
defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en autos por el Secretario,
de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al expediente por la parte interesada,
un ejemplar de los periódicos en que hayan aparecido publicados los Carteles. El lapso de
comparecencia, comenzará a contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última
formalidad cumplida.
OJO LA CITACION POR CARTELES como bien sabemos es una forma de citación alternativa,
podría considerarse una notificación por carteles, ya que los carteles no citan al demandado no
lo llaman a contestar la demanda, sino a que venga al tribunal ha darse por citado. Entonces:
Los carteles llaman al demandado para que comparezca ante el tribunal para darse por citado.
Los carteles no citan al demandado, por ello no sustituyen la citación.
Entonces, ¿queda citado el demandado cuando consta en auto que se agregaron los carteles
debidamente publicados en el periódico?
R= NO. No queda citado, ya que tiene que venir a darse por citado. Y una vez que comparezca
ante el tribunal, si puede darse por citado.
Artículo 224. CPC- Citación del no presente. Cuando se compruebe que el demandado no está
en la República, se le citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el
que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles, para que
dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de treinta días ni mayor de
cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca personalmente o por medio de
apoderado. Estos carteles deberán contener las menciones indicadas en el artículo anterior y
se publicarán en dos diarios de los de mayor circulación en la localidad, que indicará
expresamente el Juez durante treinta días continuos, una vez por semana. Si pasado dicho
término no compareciere el no presente, ni ningún representante suyo, el Tribunal le
nombrará defensor, con quien se entenderá la citación.
Artículo 225.CPC- Nombramiento del defensor. El Tribunal al hacer el nombramiento del
defensor, dará preferencia en igualdad de circunstancias, a los parientes y amigos del
demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente,
si lo hubiere y quisiere hacerla.
Artículo 226. CPC-honorarios del defensor AD LITEM y costas del juicio. Los honorarios del
defensor y las demás Litis expensas se pagarán de los bienes del defendido, conforme lo
determine el Tribunal, consultando la opinión de dos abogados sobre la cuantía.
Artículo 227.CPC- Comisión para la citación. Cuando la citación haya de practicarse fuera de la
residencia del Tribunal, se remitirá con oficio la orden de comparecencia, en la forma ya
establecida, a cualquier autoridad judicial del lugar donde resida el demandado para que
practique la citación en la forma indicada en el artículo 218, sin perjuicio de la facultad que
confiere al actor el Parágrafo Único de dicha disposición.
Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez, y éste dispondrá
de oficio, que la citación se practique en la forma prevista en el artículo 223 sin esperar
ninguna otra instrucción del comitente, dando cuenta del resultado a éste.
En los casos de este artículo, el término de la comparecencia comenzará a contarse a partir del
día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la causa, sin perjuicio del término de la
distancia.
Artículo 228.CPC- Citación de litisconsortes. Cuando sean varias las personas que deben ser
citadas y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente por lo menos dos
días antes del vencimiento del lapso de comparecencia, el acto de contestación de la demanda
quedará diferido y el Tribunal fijará el lapso dentro del cual deberá darse la contestación. Esta
fijación no podrá exceder del lapso ordinario a que se refiere el artículo 359 ni será menor de
diez (10) días. En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última
citación, las practicadas quedarán sin efectos y el procedimiento se suspenderá hasta que el
demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por
carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado.
Artículo 229. CPC-Cuando el demandado haya elegido domicilio para los efectos de la
obligación demandada, con indicación de persona, la citación se entenderá con ésta,
observándose, por lo demás, las disposiciones de los artículos 218 y 219.
Si la persona designada en la elección de domicilio fuere la misma a cuya instancia se haga la
citación, o hubiere muerto o desaparecido, o héchose incapaz, la citación se verificará como si
no se hubiere designado persona en la elección.
Artículo 230.CPC-En cualquier caso en que se necesite la citación de una parte, aunque no sea
para la contestación de la demanda, se procederá con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo,
salvo cualquiera disposición especial.
Artículo 232. CPC- Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia, sin
verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor de los desconocidos, con quien se
entenderá la citación; hasta que según la ley cese su encargo.
LA NOTIFICACION.
Artículo 233. CPC- Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes
para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación
puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de
los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez, dándose un
término que no bajará de diez días.
También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de
recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo
174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el
citado domicilio. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo
dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal.
Tiene como finalidad informar a las partes sobre algún acontecimiento importante del
proceso.
Por ejemplo: cuando el proceso es suspendido por la muerte de alguno de los litigantes, se le
notificara a las partes sobre la reanudación del proceso en un término no inferior a 10 días.
Puede ir dirigida a ambas partes, no solo al demandado.
Por ejemplo, cuando la sentencia sale fuera del lapso, sale fuera de los 60 días ordena el CPC
que se les informe a las partes mediante la notificación, que ya hubo sentencia para que
acudan a ejercer los recursos correspondientes.
No se presume.
No requiere que se haga de forma personal, ya que se puede dejar en el lugar de trabajo, lugar
de residencia o en el domicilio del notificado, la boleta solo requiere la hora y la fecha en que
fue notificado. Puede firmar cualquiera que reciba.
No hay formas alternativas o sustitutivas para la notificación.
Una vez que conste en autos que las partes han sido debidamente notificadas, comienza a
correr el lapso para el ejercicio de los recursos: apelación, ampliación de la sentencia, reclamo,
cualquiera de los recursos.
DIFERENCIAS.
CITACIÓN NOTIFICACIÓ
es para que acuda a ejercer el derecho a la defensa, para es para informar de algún hecho rele
que conteste la demanda e integre el contradictorio. Se emite mediante una boleta
Se emite mediante compulsa No tiene formas alternas
Tiene formas alternas que no la sustituyen No se presume. Debe ser expresa
Se presume por un acto del demandado Puede ir dirigida a ambas partes.
Ordinariamente se dirige al demandado No requiere que se haga de forma pe
Es personal solo en algunos casos se presume
LA INTIMACION. Es un mandato expreso del tribunal (decreto de intimación art. 647 CPC),
mediante el cual se hace un llamado a las partes para que acudan a realizar ciertos actos que
le competen. La intimación APAREJA LA CITACION, más la CITACION NO APAREJA LA
INTIMACION. La intimación se equipara a la citación, en el sentido en que es un llamado a
ejercer el derecho a la defensa; se diferencia en que la intimación acarrea un apercibimiento
(advertencia de que se tendrá como cierto).
Artículo 640. CPC- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma
líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa
mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor,
para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución . El
demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero
éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado
apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a
representarlo.
En principio, con respecto al requerimiento del demandado, la intimación equivale a citación.
Cuando se intima al demandado, se entiende que ha sido citado para que comparezca.
la citación no equivale a la intimación, es decir, cuando se cita al demandado no puede
entenderse éste también como intimado.
La intimación equivale a cualquier acto del proceso, y además, no solo puede ser dirigida al
demandado sino a ambas partes.
no se presume.
Debe verificarse de forma personal.
Tiene forma alternativa, que es la notificación por carteles (ART. 650 CPC); entonces en caso
de no poder intimar al demandado de forma personal, se procede a la publicación de los
carteles.
Su objetivo es hacer comparecer al intimado o al demandado para que cumpla un mandato del
tribunal, apercibiéndole de ejecución, es decir, se le advierte de un mandato expreso del
tribunal y que de no cumplir o de no ejecutar ese acto que ordena el tribunal, deberá cargar
con las consecuencias.
Por ejemplo, según el artículo 436 que se refiere a la exhibición de documentos, se puede
intimar al demandante a que exhiba los documentos (un recibo de pago que la parte no quiera
mostrar), claro aplicando las reglas correspondientes.
DIFERENCIAS
CITACION INTIMACIÓN
Tiene por finalidad llamar al demandado tiene por finalidad hacer comparecer al
para que acuda a ejercer su derecho a la intimado para que cumpla con un
defensa, para que conteste la demanda e mandato del tribunal apercibiéndole de
integre el contradictorio. ejecución.
No equivale a intimación. Equivale a citación.
Ordinariamente va dirigida al demandado. Se puede intimar tanto al demandado
Se puede presumir. Art 216 como al demandante.
No se presume.
SEMEJANZAS
Tienen formas alternativas, la citación (mediante carteles, correo, edictos) y la
intimación (mediante carteles)
Deben ser personales.
Diferencias entre las formas alternativas de la citación y de la intimación
CITACIÓN INTIMACIÓN
Existen varias formas alternativas de Solo encontramos la forma alternativa de
citación: citación mediante intimación mediante carteles prevista en
carteles (art.223 CPC), citación del no el artículo 650 del CPC (procedimiento
presente (art. 224 CPC), por correo monitorio de intimación).
(art.219 CPC), por edictos (art. 231
CPC).
Se emplaza al demandado para que Se da un plazo de 10 días para que el
ocurra a darse por citado en el término de demandado comparezca a darse por
15 días. notificado.
Fijación de un cartel en la morada, Fijación en la puerta de la casa de
oficina o negocio del demandado, y otro habitación del intimado, en la de su
cartel igual que se publicara por la prensa oficina o negocio, si fuere conocido o
en DOS DIARIOS que indique el aparecieren en los autos, un cartel que
tribunal entre los de mayor circulación en contenga la transcripción íntegra del
la localidad, con intervalo de tres días decreto de intimación. Otro cartel igual se
entre uno y otro, emplazándolo para que publicara en UN DIARIO de los de
ocurra a darse por citado en el término de mayor circulación en la localidad, que
15 días. indicara expresamente el juez,
durante treinta días, una vez por
semana.
Dichos carteles deben contener: nombre Dichos carteles contienen la transcripción
y apellido de las partes, objeto de la íntegra del decreto de intimación. Art.
pretensión, el término de la 647. CPC- El decreto de intimación será
comparecencia y la advertencia de que si motivado y expresará: El Tribunal que lo
no compareciese el demandado en el dicta, el nombre, apellido y domicilio del
plazo señalado, se le nombrar el demandante y del demandado, el monto
Defensor ad litem con quien se entenderá de la deuda, con los intereses reclamados;
la citación. la cosa o cantidad de cosas que deben ser
entregadas, la suma que a falta de
prestación en especie debe pagar el
intimado conforme a lo dispuesto en el
Artículo 645 y las costas que debe pagar;
el apercibimiento de que dentro del plazo
de diez días, a contar de su intimación,
debe pagar o formular su oposición y que
no habiendo oposición, se procederá a la
ejecución forzosa.
La citación por carteles se practica a Si buscado el demandado no se le
petición del interesado. Cuando no haya encontrare, el alguacil dará cuenta al juez,
sido posible practicar la citación expresando las direcciones o lugares en
personal, y la parte no hubiere pedido su que lo haya solicitado, y este dispondrá
citación por correo con aviso de recibo o dentro del tercer día, que el secretario del
cuando pedida esta tampoco fuere tribunal fije los respetivos carteles.
posible la citación del demandado.
OJO. Art. 650 CPC- “Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al
Juez, expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste dispondrá, dentro
del tercer día, que el Secretario del Tribunal fije en la puerta de la casa de habitación del
intimado, o en la de su oficina o negocio, si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un
cartel que contenga la transcripción íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se
publicará por la prensa, en un diario de la de mayor circulación, en la localidad, que indicará
expresamente el Juez, durante treinta días, una vez por semana. El secretario pondrá
constancia en el expediente de todas las diligencias que se hayan practicado en virtud de las
disposiciones de este artículo, y el demandante consignará en los autos los ejemplares del
periódico en que hubieren aparecido los carteles.
Cumplidas las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por notificado
dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que aparezca en autos de
haberse cumplido las mismas, el tribunal nombrará un defensor al demandado con quien se
entenderá la intimación”.
De la Comisión.
Artículo 234.CPC- Comisión. Todo Juez puede dar comisión para la práctica de cualesquiera
diligencias de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque residan en el
mismo lugar.
Esta facultad no podrá ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales, posiciones juradas,
interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación.
Artículo 235.CPC- Comisión a jueces de igual categoría (EXHORTO). Todo Juez podrá dar igual
comisión a los que sean de igual categoría a la suya, siempre que las diligencias hayan de
practicarse en un lugar hasta donde se extienda la jurisdicción del comisionado, y que este
lugar sea distinto del de la residencia del comitente.
Artículo 236.CPC- Facultad del juez comisionado para comisionar a un juez de inferior
jerarquía. En el caso del artículo anterior, el Juez comisionado podrá pasar la comisión a un
Juez inferior suyo.
Artículo 237.CPC-Ningún Juez comisionado podrá dejar de cumplir su comisión sino por nuevo
decreto del comitente, fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley.
Cuando las partes tengan que nombrar peritos o ejecutar otros actos semejantes, y no
comparezcan oportunamente, el Juez comisionado hará las veces del comitente.
Artículo 238.CPC- Juez comisionado no tiene facultad para diferir la comisión. El Juez
comisionado debe limitarse a cumplir estrictamente su comisión, sin diferirla so pretexto de
consultar al comitente sobre la inteligencia de dicha comisión.
Artículo 239. CPC -Contra las decisiones del Juez comisionado podrá reclamarse para ante el
comitente exclusivamente.
Artículo 240. CPC-Los Tribunales Militares, de Comercio, y cualquier otro de jurisdicción
especial, no podrán ser comisionados sino en asuntos que sean de su competencia.
Artículo 241.CPC-Si el Juez comisionado estuviere comprendido en alguna causa legal de
recusación, la parte a quien interese podrá proponerla o excitar al comitente a que use de la
facultad de revocar la comisión.
Perención de la instancia
La Perención: es la sanción que el legislador le impone al litigante negligente cuando no
asume la carga procesal que debe, ya que en principio el impulso procesal le corresponde a las
partes (principio dispositivo art. 11 CPC), esto sin perjuicio del poder inquisitivo del juez (art.
401 CPC “DILIGENCIAMIENTO DEOFICIO”; Art. 514 CPC “AUTO PARA MEJOR PROVEER”; Art.
249 CPC “EXPERTICIA COMPLEMENTARIA”) como director del proceso (art. 14 CPC), el cual
puede requerir pruebas de oficio; sin embargo esto no exonera a las partes del deber que
tienen de impulsar el proceso.
Perimela instancia la perención acarrea la terminación de la instancia. La instancia es la
actividad interpuesta ante el tribunal de mérito, se refiere a pedir la tutela jurisdiccional ante
el órgano jurisdiccional competente para conseguir la administración de justicia. La instancia es
la actividad procesal del tribunal de mérito en función de desarrollar el proceso judicial de
principio a fin, lo ordinario es que esa instancia termine con una sentencia definitiva y que
dicha sentencia quede firme aunque puede terminar anticipadamente (conciliación,
desistimiento, transacción, etc.) la perención no afecta el proceso, pues pasados 90 días de
haber declarado la perención, el demandante podrá volver a proponer la demanda.
Caducidad se aplica a la acción; es decir, el derecho a pedir la tutela jurisdiccional efectiva.
Por ejemplo, la acción de desconocimiento de un hijo caduca a los 6 meces.
Pereceel recurso de casación, y también ocurre cuando las partes son negligentes por
ejemplo, no interponen la formalización dentro de los 40 días o no cumplen con los requisitos
esenciales de los actos de la casación. Esto significa que cuando se declara el recurso perecido
se devuelve el expediente al tribunal superior cuya sentencia adquiere carácter de cosa
juzgada, termina el proceso.
Prescribenlos derechos
Características de la perención
Se declara de oficio, sin menoscabo de que la otra parte informe al juez de que la causa a
perimido debiendo el juez declarar aquellas causas que estén inactivas perimidas.
Se extingue por inactividad del proceso.
No se declara perención cuando el expediente está en etapa de sentencia.
Afecta la instancia no el proceso.
Pasados los 90 días de haberse declarado la perención puede intentarse de nuevo la demanda.
OJO se entiende que la actividad procesal del litigante cesa una vez que se cumpla con el
lapso de informes, hallan o no habido informes ya la actividad queda en manos del juez.
Tipos de perención:
Breve: ocurre por la inactividad del demandante para impulsar el acto de la citación, una vez
que la demanda es propuesta comienzan a corren el lapso de 30 días continuos para que
cumpla con sus cargas procesales, siendo: consignar en el tribunal los requerimientos
necesarios para producir los fotostatos del libelos de la demanda, del auto de admisión para
que el tribunal pueda entregárselo al alguacil tantas copias como demandados hayan porque
la parte tiene la carga procesal, también debe garantizarle el transporte al alguacil para que de
esta manera él pueda cumplir con la citación. Cuando el alguacil cita es porque el demandante
le ha proporcionado los recursos suficientes.
¿La citación se presume en los casos del artículo 216? Si el demandado se encuentra en un
acto judicial (embargo o secuestro) relacionado con la causa se presume que está formalmente
citado o si el demandado interviene en el expediente mediante una diligencia también se
presume citado.
A diferencia de un caso de intimación, que no se presume pues el legislador no tiene
establecida ninguna disposición expresa para esto solo para la citación.
La perención también ocurre cuando se dejan transcurrir 6 meses entre la citación de uno y
otro demandado ejemplo hay 2 demandados se cita al primero pero transcurren 6 meses y
aún no ha citado al otro opera de oficio la perención de la instancia.
Y la perención de 1 año cuando ambas partes dejan transcurrir más de un año sin intervenir en
el expediente.
OJO NO SE DA PERENCION CUANDO LA CAUSA SE ENCUENTRA EN SENTENCIA YA QUE EN
ESTE TIEMPO LA ACTIVIDAD PROCESAL LE CORRESPONDE AL JUEZ.
Artículo 267. CPC- Lapsos de perención. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año
sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez
después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
La Sentencia
Sentencia. Es un juicio de valor, porque el artículo 12 nos explica cómo el juez debe sacar las
conclusiones para tomar una decisión o como debe motivar el fallo para tomar una decisión
definitiva que permita resolver el conflicto. Es la culminación de un proceso o debate judicial
que el juez va a colocar en un acto procesal. Es la forma natural de terminar el proceso. Se
orienta por tres principios:
1. Thema Decidendum:(objeto y fundamento del debate) se refiere al tema sobre el cual va a
decidir el tribunal, los puntos sobre los cuales el juez va a decidir lo que se solicita en la
pretensión Ejemplo: si lo que se busca con la pretensión es que se le declare como hijo de
fulano y el juez debe decidir exactamente sobre ese tema no puede pronunciarse además y
decir que es heredero universal, no lo puede hacer porque ese no es el objeto del debate.
Ejemplo: María demanda 10 bs de un préstamo más 12 bs de intereses a José, el tribunal no
puede decidir los daños y perjuicios que se le han causado más los intereses por mora ya que
esto se encuentra fuera del tema, lo que no es parte del debate judicial está fuera del tema a
decidir. El juez se debe basar en lo alegado, discutido y probado (art. 12 CPC- “Los jueces
tendrán por parte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su
oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo
faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en
autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o
argumentos de hecho no alegados ni probados, El Juez puede fundar su decisión en los
conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas
de experiencia.
En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia,
los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo
en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe”).
2. Jura Movit Curia (FUNDAMENTO DEL DERECHO): se refiere al fundamento de derecho, halla o
no sido alegado por las partes, ya que los jueces deben conocer el derecho y en consecuencia
aplicarlo; es decir, aplicar sus conocimientos de derecho.
Ejemplo: se demanda daño material por el incumplimiento de una obligación de un banco que
no pago lo que tenía que pagar al interesado que necesitaba el dinero para que su esposa se
operara y como no le dieron el dinero la señora murió, EL SEÑOR demanda el daño material y
el moral según el art. 1185 C.C ¿procede la demanda según el art. 1185 C.C? No procede, pues
para que proceda según el art. 1185 C.C se requiere del hecho ilícito y aquí no hay un hecho
ilícito. El SEÑOR debía basarse en el artículo 1196 C.C (reparación del daño). Se tiene que
aplicar la ley tal como es.
3. Principio de exhaustividad: el juez debe ser exhaustivo al sentenciar, debe pronunciarse sobre
todos los puntos para decidir.
Partes de la Sentencia:
1. Narrativa: la narración del proceso, es una ilustración para dejar constancia de lo que trato el
proceso.
2. Motiva: comienza cuando el juez dice “en este estado el tribunal para decidir observa” lo
demás es simple narrativa, en esta parte se subsume los hechos alegados y probados según la
norma jurídica para llegar a la conclusión mediante ese juicio de valor. (es donde se interpreta
la voluntad de la ley).
3. Dispositiva: es la conclusión donde se declara la demanda con o sin lugar.
Clases de sentencias:
Interlocutorias: ocurren dentro del proceso y en principio no se llega a las pruebas o
contestación de la demanda.
- Puras o simples o de autos de mero trámite: son aquellos autos de mero trámite donde el
juez ordena ciertos actos procesales necesarios para impulsar el proceso. Es mover el proceso,
impulsarlo.
- De conocimiento o juzgamiento: el tribunal juzga, decide, interpreta la voluntad de la ley,
donde se niega o se concede algo, decide si es pertinente o no, es auto razonado aquí el juez
razona, porque toda la sentencia debe ser motivada. Por ejemplo: el juez decide si es
pertinente o no acordar un embargo preventivo.
- Con fuerza de definitiva: son aquella que le ponen fin al proceso. Articulo 346 numerales 9-
10-11 (le ponen fin al proceso al principio del mismo).
Artículo 346. CPC- Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el
demandado en vez de contestarla promover las siguientes gestiones previas:…
9º La cosa juzgada.
10. La caducidad de la acción establecida en la Ley.
11. La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por
determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.
Definitiva:
- De mérito: resuelven el conflicto declaran con lugar o sin lugar le dan fin al proceso.
- Formales o de reposición: son también definitivas porque ocupan el lugar en el proceso de la
sentencia de mérito, se dictan al final del proceso pero no resuelven el fondo de litigio porque
se presenta un problema de carácter procesal por lo cual se decide reponer la causa ejemplo:
cuando no se integra el contradictorio no se puede resolver el fondo del litigio y debe
reponerse la causa al estado de integrar el contradictorio.
Art. 245. CPC- Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a ordenar la
reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la propia sentencia se
determine.
Artículo 242. CPC- La sentencia se pronuncia en nombre de la República de Venezuela, y por
autoridad de la ley.
Artículo 243. CPC-Requisitos formales de la sentencia. Toda sentencia debe contener:
1º La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2º La indicación de las partes y de sus apoderados.
3º Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la
controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4º Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones
o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6º La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
Artículo 244. CPC- Nulidad de la sentencia. Será nula la sentencia: por faltar las
determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por
resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que
sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Artículo 245. CPC- Sentencia de reposición. Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia
podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la
propia sentencia se determine.
Artículo 246. CPC- Requisitos de validez de la sentencia. La sentencia expresará la fecha en
que se haya pronunciado y se firmará por los miembros del Tribunal, pero los que hayan
disentido respecto de lo dispositivo, podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación
de la sentencia, firmada por todos.
No se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo pronunciamiento
aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley, ni la que no esté firmada
por todos ellos.
La genérica consiste en que dos o más causas tienen en común uno o dos de sus elementos.
La norma general que regula la conexión es el primer aparte del art. 51 del C.P.C., que
establece: “cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra
autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido”.
El art. 52 CPC, establece la existencia de conexión entre varias causas en los siguientes casos:
- Por identidad de personas y objetos ≠ titulo
- Identidad de personas y títulos ≠ objeto un autobús se voltea muere suegra de “B” y “A”
sufre lesiones los dos demandan a “C”
La Acumulación:
De procesos o autos Art. 80 CPC Si un mismo tribunal conociere de ambas causas, la
acumulación podrá acordarse a solicitud de parte, con examen de ambos autos, en el plazo de
cinco días a contar de la solicitud. La decisión que se dicte será impugnable mediante la
solicitud de la regulación de la competencia. Dos procesos ya iniciados se acumulan en uno
solo.
Fiadores o Garantías:Se distingue las demandas accesorias de las de garantía, en que estas hay
una identidad parcial de los sujetos que interviene en la demanda principal y en la de garantía,
porque el demandado en la demanda principal es actor en la demanda de garantía en contra
del garante.
Conexión por el objeto o titulo art. 49 CPC: La demanda contra varias personas a
quienes por domicilio o residencia debería demandarse ante distintas autoridades judiciales,
podrá proponerse ante la del domicilio o residencia de cualquiera de ellas, si hubiere conexión
por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa, salvo disposiciones
especiales.
Litisconsorcio pasivo cuando se demanda a varios sujetos, se demanda en el domicilio de
cualquiera a elección del demandante.
La Continencia Articulo 51 CPC: Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya
pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido.
La citación determinará la prevención.
En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual
estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.
Es una litispendencia parcial, la relación entre dos causas se da por el hecho de que el objeto
de una de ellas abarca el objeto de la otra (capital abarca los intereses).Hay una causa
continente y otra contenida; hay una relación de parte a todo. Se da una conexión por
identidad de partes y de titulo o causa, varia el objeto.
Definición de litispendencia dada en clases incidente procesal el cual se advierten dos
causas parcialmente similares donde una causa contiene a la otra.
Ejemplo: se demandan los intereses separados del capital hay una litispendencia parcial
porque varia el OBJETO, en una es el capital y en la otra los intereses.
La Litispendencia art. 51 CPC: Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya
pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido.
La citación determinará la prevención.
En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual
estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.
Quien conoce es el tribunal que previno, en este caso el Jdo. De 3ra Instancia civil. El que cita
posteriormente declara la litispendencia (que hay causa pendiente), remite el expediente al
que cito primero y se declara extinguida la litispendencia.
Reconvención art. 50 CPC: Artículo 50.- Cuando por virtud de las solas pretensiones del
demandado, como en los casos de oponer compensación o de intentar reconvención, el
Tribunal haya de decidir sobre una cosa que por su valor corresponda al conocimiento de un
Tribunal Superior, será éste el competente para conocer de todo el asunto, aunque el Tribunal
ante quien se le haya propuesto lo fuese para conocer de la demanda sola.
El juez debe considerar un hecho distinto de aquel que fue objeto de la demanda principal. En
esta caso el demandado contra demanda al actor, siendo los mismos sujetos invirtiéndose las
posiciones porque quien es demandado en la causa principal pasa a ser demandado, y quien es
demandado pasa a ser demandante, se unifican ambos procesos simplificando el proceso y
evitando sentencias contradictorias. La oportunidad para reconvenir es antes de que precluya
el
lapso de contestar la demanda. Esta debe llenar los requisitos del libelo de la demanda (art.
340 del C.P.C.).
NotaEn la reconvención no se modifica la competencia, se desplaza por la diferencia de la
cuantía; se modifica el titulo y el objeto
Prejudicialidad: “cuestión prejudicial” art. 346 º8 CPC Consiste en una relación de conexión
entre la causa principal y la causa prejudicial, y para decidir la causa principal es necesario
previamente decidir la prejudicial. Esta conexión la prevé nuestro legislador en el ordinal 8º del
artículo 346 CPC, al enumerar dentro de las cuestiones previas, la cuestión prejudicial que
debe resolverse en un proceso distinto. Por ejemplo: “A” demanda a “B” como consecuencia
de los daños que le causo en una riña. La decisión del tribunal Civil, queda suspendida a la
decisión del tribual penal sobre la culpabilidad de “B” en las lesiones ocasionadas.
El efecto de oponer la cuestión previa prejudicial es que el proceso civil, sigue su curso hasta
llegar a sentencia y esta debe esperar, vale decir, se suspende hasta que se prodúzcala
decisión del juicio penal con efecto de cosa juzgada, porque el legislador no quiere una
contradicción, entre la sentencia civil a favor del agente demandado que declare
improcedente la indemnización, y la sentencia penal que declare culpable al agente enjuiciado.
Art. 55 CPC “reglas sobre competencia. Domicilio” En los casos de los dos artículos
precedentes, regirán las reglas de la competencia establecidas en las Secciones anteriores, en
cuanto sean aplicables, teniéndose como domicilio o residencia el lugar donde se encuentre el
demandado. En todo caso se aplican fueros concurrente, especiales, casos de extranjeros,
transeúntes.
Art. 57 CPC Los Tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer de las demandas
relativas al estado de las personas o las relaciones familiares:
1º Cuando el Derecho venezolano sea competente para regir el fondo del litigio.
2º Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa
tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República.
Sin embargo, en este caso el fuero atrayente es el del tribunal de municipio, siendo una
jurisdicción voluntaria, sin menores de 18 años le corresponde al tribunal de municipio
conocer del caso, por disposición de la Resolución Nº 2009-0006, mediante la cual se
modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en
materia Civil, Mercantil y Tránsito, en su articulo 3 se establece que “ Los Juzgados de
Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción
voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que p participen niños, niñas
y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier
otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias
designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias
que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.
OJO en este caso podemos observar que se le da una competencia funcional al tribunal de
municipio, es decir, por disposición de la ley independientemente de la cuantía, materia,
territorio, se les otorga a los jueces de municipio una competencia funcional, porque es
atribuid por disposición de la ley para conocer de los casos de separación de bienes voluntaria
donde no hayan menores de 18 años; en caso de que hubieren menores de 18 años el fuero
atrayente será el del tribunal de protección.
Art. 58 CPCSon competentes los Tribunales venezolanos para dictar medidas provisionales
de protección de las personas que se encuentren en territorio de la República, aunque
carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio.
Ejemplo Lolo y Lalo contraen matrimonio civil en México, se vienen a vivir en Venezuela, y
conviven como pareja pero Lalo golpea a Lolo, podrá Lolo solicitar una medida cautelar para
que Lalo no lo siga maltratando? SI PODRA, según el art. 58 CPC porque aunque el fondo del
litigio choque con el derecho Venezolano interno los tribunales Venezolanos son competentes
para dicta medidas provisionales de protección de las personas.
Pudiera Lolo pedir el divorcio? No, porque los tribunales Venezolanos no tienen competencia
para conocer del fondo del litigio de ese caso pues choca con nuestro derecho interno ya que
aquí no esta permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Art. 65 CPCLa administración pública que no es parte en la causa, puede solicitar ante el
Juez que conoce de ella, mientras la jurisdicción no haya sido afirmada mediante sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada, que se declare el defecto de jurisdicción del Juez,
fundándose en las atribuciones conferidas por la ley a dicha administración, y se procederá
con arreglo a los artículos anteriores.
SENTENCIA FIRME ES AQUELLA QUE HA PRODUCIDO LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA, UNA
VEZ QUE SE HAN PRODUCIDO LOS EFECTOS DE COSA JUZGADANO PUEDE HACERSE VALER EL
DEFECTO DE JURISDICCIÓN.
Art. 60 CPC ligado con los artículos 131 y 47 CPC La incompetencia por la materia y por el
territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en
cualquier estado e instancia del proceso.(Es decir en los que le corresponde conocer al
Ministerio Público)
La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio
en primera instancia.
La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del
artículo 47, pude oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.
La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte
considera competente. Si la parte contraria se adhiere a es indicación, la competencia del Juez
indicado queda firme, y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el
procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos.
Ejemploen un juicio reivindicatorio de tacha de documentos, se decide en 1ra Instancia,
siendo el juez incompetente, también se decide en 2da instancia, y también decide el Juez
superior. R= en este tipo de casos “tacha de instrumentos” según el art. 131 CPC, interviene el
Ministerio publico por lo tanto si no se notifico antes al Ministerio Público, todo lo anterior se
anula, pues en un principio debía haber sido notificada la incompetencia de los tribunales.
FRANCHESKA MÁRQUEZ
REGULACIÓN DE LA JURISDICCIÓN
FALTA DE JURISDICCIÓN
ART. 59 CPC CONECTAR CON EL ART. 65 CPC
LA FALTA DE JURISDICCIÓN DEL JUEZ RESPECTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DECLARARÁ AUN DE OFICIO, EN
CUALQUIER ESTADO E INSTANCIA DEL PROCESO.
LA FALTA DE JURISDICCIÓN DEL JUEZ VENEZOLANO RESPECTO DEL
JUEZ EXTRANJERO, SE DECLARARÁ DE OFICIO, EN CUALQUIER
ESTADO E INSTANCIA DEL PROCESO CUANDO SE TRATE DE CAUSAS
QUE TIENEN POR OBJETO BIENES INMUEBLES SITUADOS EN EL
EXTRANJERO.
EN CUALQUIER OTRO CASO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO
SENTENCIA SOBRE EL FONDO DE LA CAUSA EN PRIMERA INSTANCIA,
LA FALTA DE JURISDICCIÓN SÓLO PODRÁ DECLARARSE A SOLICITUD
DE PARTE. (SE DECLARA A SOLICITUD DE PARTE COMO UNA
CUESTIÓN PREVIA CONFORME AL ARTÍCULO 346 CPC 1º)
EN TODO CASO, EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ SOBRE LA
JURISDICCIÓN SE CONSULTARÁ EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
EN LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 62.
¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
1. SE SUSPENDE EL PROCESO DESDE LA FECHA DE LA DECISIÓN.
2. LA CORTE PROCEDERÁ LUEGO DE RECIBIDAS LAS ACTUACIONES A
DECIDIR LA CUESTIÓN DENTRO DE 10 DÍAS.
3. SE RESOLVERÁ CON PREFERENCIA A CUALQUIER OTRO ASUNTO.
NO SE PUEDE DIFERIR, LA SALA NO PUEDE RESOLVER OTRAS
SITUACIONES PRIMERO QUE ESTA; TIENE PRIORIDAD.
4. SE VA A DECIDIR SIN ALEGATOS DE LAS PARTES.
5. UNA VEZ QUE SE PRODUZCA LA INTERLOCUTORIA POR DEFECTO DE
INCOMPETENCIA TERRITORIAL, EL PROCESO SE SUSPENDE.
REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA
ACUMULACIÓN
1. INEPTA ACUMULACIÓN:
ART. 78 CPCNO PODRÁN ACUMULARSE EN EL MISMO LIBELO
PRETENSIONES QUE SE EXCLUYAN MUTUAMENTE O QUE SEAN
CONTRARIAS ENTRE SÍ; NI LAS QUE POR RAZÓN DE LA MATERIA NO
CORRESPONDAN AL CONOCIMIENTO DEL MISMO TRIBUNAL; NI
AQUELLAS CUYOS PROCEDIMIENTOS SEAN INCOMPATIBLES ENTRE
SÍ.
SIN EMBARGO, PODRÁN ACUMULARSE EN UN MISMO LIBELO DOS O
MÁS PRETENSIONES INCOMPATIBLES PARA QUE SEAN RESUELTAS
UNA COMO SUBSIDIARIA DE OTRA SIEMPRE QUE SUS RESPECTIVOS
PROCEDIMIENTOS NO SEAN INCOMPATIBLES ENTRE SÍ.
2. ACUMULACIÓN SUCESIVA
1) ACUMULACIÓN POR CONEXIÓN O CONTINENCIA (ES LEGA): ART.79
CPC. EN LOS CASOS DE LOS ARTÍCULOS 48 Y 51, HABIENDO QUEDADO
FIRME LA DECLARATORIA DE ACCESORIEDAD, DE CONEXIÓN, O DE
CONTINENCIA, LAS CAUSAS SE ACUMULARÁN Y SE SEGUIRÁN EN UN
SOLO PROCESO ANTE EL JUEZ DECLARADO COMPETENTE, Y SE
SUSPENDERÁ EL CURSO DE LA CAUSA QUE ESTUVIERE MÁS
ADELANTADA HASTA QUE LA OTRA SE HALLE EN EL MISMO ESTADO,
TERMINÁNDOLAS CON UNA MISMA SENTENCIA.
2) ACUMULACIÓN FACULTATIVA, DE AUTOS, LEGAL, SUCESIVA, DE
PROCESOS: ART.80 CPC. SI UN MISMO TRIBUNAL CONOCIERE DE
AMBAS CAUSAS, LA ACUMULACIÓN PODRÁ ACORDARSE A SOLICITUD
DE PARTE, CON EXAMEN DE AMBOS AUTOS, EN EL PLAZO DE CINCO
DÍAS A CONTAR DE LA SOLICITUD. LA DECISIÓN QUE SE DICTE SERÁ
IMPUGNABLE MEDIANTE LA SOLICITUD DE LA REGULACIÓN DE LA
COMPETENCIA.
3) ACUMULACIÓN PROHIBIDA DE PROCESOS (IMPROCEDENCIA DE LA
ACUMULACIÓN)ART. 81 CPC: NO PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE
AUTOS O PROCESOS:
1º CUANDO NO ESTUVIEREN EN UNA MISMA INSTANCIA LOS
PROCESOS.
2º CUANDO SE TRATE DE PROCESOS QUE CURSEN EN TRIBUNALES
CIVILES O MERCANTILES ORDINARIOS A OTROS PROCESOS QUE
CURSEN EN TRIBUNALES ESPECIALES.
3º CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS QUE TENGAN PROCEDIMIENTOS
INCOMPATIBLES.
4º CUANDO EN UNO DE LOS PROCESOS QUE DEBAN ACUMULARSE
ESTUVIERE VENCIDO EL LAPSO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS.
5º CUANDO NO ESTUVIEREN CITADAS LAS PARTES PARA LA
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN AMBOS PROCESOS.
COMPETENCIA SUBJETIVA
ASÍ COMO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE SER COMPETENTE, EL
JUEZ DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU PERSONA, ES DECIR
SUBJETIVO, TAMBIÉN DEBE SER COMPETENTE. ENTENDAMOS QUE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES UNA ACTIVIDAD QUE COMPETE AL
ORDEN PÚBLICO PORQUE PERSIGUE PRINCIPALMENTE LA PAZ
SOCIAL. ENTONCES MAL PODRÍAMOS CONSEGUIR ESE FIN ÚLTIMO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SI LA PERSONA DEL JUEZ
ESTUVIERE COMPROMETIDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES;
MAL PODRÍAMOS HABLAR DE UNA JUSTICIA PARCIALIZADA, CUANDO
DEBE SER ABSOLUTAMENTE IMPARCIAL, EL JUEZ PARA DECIDIR
DEBE APOYARSE EN MEDIOS DE CONVICCIÓN EXTERNOS A SU
PROPIO CONOCIMIENTO; TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO
12 DEL C.P.C: “LOS JUECES TENDRÁN POR PARTE DE SUS ACTOS LA
VERDAD, QUE PROCURARÁN CONOCER EN LOS LÍMITES DE SU
OFICIO”…”DEBE ATENERSE A LO ALEGADO Y PROBADO EN AUTOS”.
DICHO ESTO, LA PREGUNTA SERÍA; EL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL
JUEZ, ¿ES RELEVANTE EN SUS DECISIONES? NO TIENE NINGUNA
IMPORTANCIA NI APLICACIÓN JURÍDICA.
SE EXPLICA ESTO PORQUE EXISTEN PRESUNCIONES LEGALES,
ALGUNAS IURIS ET DE IURIS QUE INCAPACITAN O INHIBEN AL JUEZ.
ESTAS CAUSALES ESTÁN EN EL ART. 82 DEL CPC. ESTO APLICA PARA
LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, INCLUSO LOS ACCIDENTALES
(COMO LOS PERITOS O TRADUCTORES); EXCEPTO LOS TESTIGOS
PARA QUIENES EXISTE LA FIGURA DE LA TACHA. ESTAS CAUSALES
SON PRESUNCIONES QUE LOS INCAPACITAN, Y SE DENOMINAN
INCOMPETENCIA SUBJETIVA.
ALGUNOS DOCTRINARIOS COMO RENGEL-ROMBERG CONSIDERAN
QUE ESTAS CAUSALES SON LA DEFENSA DE LAS PARTES FRENTE AL
JUEZ, PERO MÁS QUE ESO ES LA POSIBILIDAD DE SANEAR LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y UNA FORMA DE EVADIR
COMPROMISOS CASI INELUDIBLES.
RECUSACIÓN: ES EL ACTO POR EL CUAL SE PRETENDE QUE UN FUNCIONARIO
JUDICIAL NO SIGA CONOCIENDO UNA CONTROVERSIA POR ESTAR INCURSO EN UNA
CAUSAL LEGAL INVOCADA POR LA PARTE. EN LA INHIBICIÓN EL FUNCIONARIO
VOLUNTARIAMENTE SE ABSTIENE DE SEGUIR CONOCIENDO EL ASUNTO. PERO EN LA
RECUSACIÓN, ESA ABSTENCIÓN ES FORZADA POR LA INICIATIVA DE LAS PARTES. EN
ESTE CASO LA ACTIVIDAD DE LA PARTE ESTÁ DIRIGIDA A SEPARAR DEL JUICIO AL
FUNCIONARIO INCAPACITADO LEGALMENTE, POR ALGUNA CAUSAL QUE A CRITERIO
DEL LEGISLADOR PUEDA COMPROMETER SU IMPARCIALIDAD EN EL ASUNTO.
INHIBICIÓN: ES LA ABSTENCIÓN VOLUNTARIA DEL JUEZ, DEL
FUNCIONARIO JUDICIAL DE LOS ACTOS JUDICIALES DE UNA CAUSA
DETERMINADA. LA INHIBICIÓN NO ES UNA SIMPLE FACULTAD, SINO
MÁS BIEN ES UN VERDADERO DEBER QUE LE IMPONE LA LEY AL
FUNCIONARIO QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA
CAUSAL QUE LE IMPIDA PARTICIPAR EN EL ASUNTO. EL FUNCIONARIO
JUDICIAL AL PERCATARSE QUE SOBRE SU PERSONA EXISTE UNA
CAUSAL DE RECUSACIÓN ESTÁ OBLIGADO A DECLARARLA.
REPRESENTACIÓN
LEGAL
FACULTATIVA
ART 122. CPC- SI HUBIERE MÁS DE DOS PARTES, LAS QUE TUVIEREN
DERECHOS SEMEJANTES FORMARÁN EL GRUPO QUE DEBA HACER LO
PREVENIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.
SI HUBIERE DERECHOS CONTRARIOS O DESEMEJANTES, CADA UNO
DE LOS DISTINTOS GRUPOS FORMARÁ SU TERNA DE LA MANERA QUE
QUEDA ESTABLECIDA, Y EL JUEZ INSACULARÁ PAPELETAS CON LOS
NOMBRES DE TODOS LOS DE ESAS TERNAS, Y POR LA SUERTE
SACARÁ TRES QUE COMPONDRÁN LA LISTA DE DONDE HA DE
ESCOGER LA PARTE CONTRARIA; Y POR LA SUERTE SE HARÁ
TAMBIÉN LA DESIGNACIÓN DE LA LISTA CONTRARIA.
TAMBIÉN EN ESTOS CASOS SUPLIRÁ EL TRIBUNAL O LA CORTE, DE LA
MANERA DICHA, LAS FALTAS DE CUALQUIER GRUPO.
ART 132. CPC-EL JUEZ ANTE QUIEN SE INICIE UNO DE LOS JUICIOS
INDICADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, AL ADMITIR LA DEMANDA
NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE MEDIANTE BOLETA AL MINISTERIO
PÚBLICO, BAJO PENA DE NULIDAD DE LO ACTUADO SIN HABERSE
CUMPLIDO DICHA NOTIFICACIÓN. LA NOTIFICACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO SERÁ PREVIA A TODA OTRA ACTUACIÓN, Y A LA BOLETA SE
ANEXARÁ COPIA CERTIFICADA DE LA DEMANDA. NOTA: SE DA LA
NULIDAD DE LO ACTUADO SI NO SE HA CUMPLIDO DICHA
NOTIFICACIÓN, ES DECIR SE DA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA.
ART. 136 CPC.- SON CAPACES PARA OBRAR EN JUICIO, LAS PERSONAS QUE
TENGAN EL LIBRE EJERCICIO DE SUS DERECHOS, LAS CUALES PUEDEN GESTIONAR
POR SÍ MISMAS O POR MEDIO DE APODERADOS, SALVO LAS LIMITACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY.
RELACIONES LITISCONSORCIALES
CUANDO EXISTEN VARIAS PERSONAS COMO PARTE ACTORA ASÍ
TAMBIÉN COMO PARTE PASIVA, ES LO QUE
LLAMAMOS LITISCONSORCIO.
EN SENTIDO TÉCNICO EL LITISCONSORCIO PUEDE DEFINIRSE COMO
LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE SE HALLAN DIVERSAS PERSONAS
VINCULADAS POR UNA RELACIÓN SUSTANCIAL COMÚN O POR VARIAS
RELACIONES SUSTANCIALES CONEXAS, QUE ACTÚAN
CONJUNTAMENTE EN UN PROCESO, VOLUNTARIA O FORZOSAMENTE,
COMO ACTORES O COMO DEMANDADOS O COMO ACTORES DE UN
LADO Y DEMANDADOS DEL OTRO.
DE ÉSTA EXPLICACIÓN SE DESPRENDE LAS DIVERSAS CLASES DE
ESTA FIGURA:
LITISCONSORCIO ACTIVO: PLURALIDAD DE PARTES COMO
DEMANDANTES Y UN SOLO DEMANDADO.
LITISCONSORCIO PASIVO: PLURALIDAD DE PARTES COMO
DEMANDADAS Y UN SOLO DEMANDANTE.
LITISCONSORCIO MIXTO: PLURALIDAD DE PARTES TANTO
DEMANDANTES COMO DEMANDADAS.
DE LOS APODERADOS
LA REPRESENTACIÓN: ES LA FACULTAD QUE TIENE UNA PERSONA DE
REALIZAR ACTOS JURÍDICOS EN NOMBRE DE OTRA.
OTORGAMIENTO DE PODER:
EL PODER PARA ACTOS JUDICIALES DEBE CONSTAR EN FORMA
AUTENTICA, TAL COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL. EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO, LA FORMA
AUTENTICA ES LA MISMA FORMA PÚBLICA; POR TANTO, ES OBVIO
QUE EL PODER DEBE OTORGARSE MEDIANTE ESCRITURA,
DOCUMENTO PÚBLICO O AUTENTICO, ESTO ES, EL QUE HA SIDO
AUTORIZADO CON LAS SOLEMNIDADES LEGALES POR UN
REGISTRADOR, POR UN JUEZ U OTRO FUNCIONARIO O EMPLEADO
PÚBLICO QUE TENGA FACULTAD PARA DARLE FE PÚBLICA, EN EL
LUGAR DONDE EL INSTRUMENTO SE HAYA AUTORIZADO.
EN CONCLUSIÓN, LOS PODERES DEBEN CONSTAR POR INSTRUMENTO
PÚBLICO O AUTENTICO Y PUEDEN OTORGARSE ANTE UN
REGISTRADOR, NOTARIO, JUEZ O ANTE EL SECRETARIO DEL
TRIBUNAL, PERO NO SERÁ VÁLIDO EL PODER RECONOCIDO, AUNQUE
SEA REGISTRADO CON POSTERIORIDAD.
ARTÍCULO 151. CPC-EL PODER PARA ACTOS JUDICIALES DEBE
OTORGARSE EN FORMA PÚBLICA O AUTÉNTICA. SI EL OTORGANTE NO
SUPIERE O NO PUDIERE FIRMAR, LO HARÁ POR ÉL UN TERCERO,
EXPRESÁNDOSE ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PODER. NO SERÁ
VÁLIDO EL PODER SIMPLEMENTE RECONOCIDO, AUNQUE SEA
REGISTRADO CON POSTERIORIDAD.