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FORMA IMPUESTA

La forma prescrita por el ordenamiento puede ser probatoria (ad probationem)


o solemne (ad solemnitatem). Acto formal solemne es aquel cuya validez
depende de la observancia de la forma prescrita por la ley, bajo sanción de
nulidad(art.1625)
También está la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad se
refiere a aquellos casos para los que la norma establezca una forma para la
celebración de un negocio jurídico de manera imperativa, esta debe seguirse
caso contrario el negocio jurídico será pasible de la sanción más severa, esto
es, la nulidad.

La forma viene a ser la manera como se expresa la voluntad mientras que la


formalidad es el conjunto de ritos especiales que se deben observar en la
celebración de un acto jurídico. La voluntad se puede manifestar de manera
oral, escrita o por signos en los actos jurídicos en los que no exige
determinada formalidad, pero se utiliza la escritura para la conservación de
esa voluntad.

FORMA AD SOLEMNITATEM
La forma es la vestidura externa del acto jurídico, tiene una función de acreditar la
celebración de un acto jurídico.
La forma consolida todos los requisitos que pudieran existir y la forma lo que hace es
consolidar.
La forma asume un principio general, que es la libertad de forma, las partes pueden adoptar la
forma que crean pertinente para la celebración del acto jurídico y la excepción a ese principio
general es la forma ad probationem y ad solemnitatem.
La forma ad probationem que solamente sirve como un medio de prueba de la celebración del
acto jurídico, la ley no sanciona con nulidad su inobservancia solamente señala que servirá
como medio de prueba de la celebración del acto jurídico.
Respecto a la forma ad solemnitatem se dice que está forma es consustancial al acto jurídico,
esto significa que el acto jurídico existirá mientras las partes cumplan la forma prevista en la
norma. A la forma ad solemnitatem suele llamarse forma prescrita, forzosa, legal o necesaria,
osea que la ley predetermina la forma, si las partes no cumplen con la forma simplemente el
acto jurídico sería nulo.
Ad solemnitatem, de solemnidad, entonces la forma está prescrita en la ley. La norma en el
Código Civil señala la frase bajo sanción de nulidad, en ese caso estaremos bajo la forma ad
solemnitatem, pero muchas veces el Código Civil no te va a decir bajo sanción de nulidad,
entonces en esos casos hay que interpretar la norma y en el contexto de la misma
encontraremos si es una forma prescrita o no, entonces esa es la idea.
Existen artículos en el Código Civil que no necesariamente te dicen bajo sanción de nulidad,
pero sin embargo del análisis concreto en sí del artículo se colige que está sujeto a una forma
ad solemnitatem.
La forma ad solemnitatem también puede ser por acuerdo de las partes, el art. 1411 del
Código Civil prevé que la forma puede ser Ad solemnitatem por acuerdo de las partes, es
decir que las partes
Si bien es cierto la forma ad solemnitatem nace por mandato de la ley, sin embargo puede
suceder que las partes convengan a un acto jurídico donde la ley no exige una formalidad en
sí se le pueda otorgar determinada forma, en este caso la forma no es obligatoria según la ley,
la ley para ese acto jurídico para ese contrato, no te dice te de forma imperativa que debes
cumplir con una forma pero puede ser que por acuerdo de las partes convengan en el sentido
que para la validez de ese acto jurídico se tenga que adoptar determinada forma, en este caso
la forma será obligatoria, no porque la ley obliga, ni porque la ley manda sino será por
acuerdo de las partes, por ejemplo un contrato de arrendamiento no necesariamente requiere
que se haga por escritura pública, pero sin embargo puede ser que por acuerdo de las partes
para un arrendamiento común, ordinario puede ser que las partes acuerdan que para que ese
acto jurídico sea válido se tenga que elevar a escritura pública, es decir que no solamente
constará el contrato de arrendamiento en un documento privado sino que para que sea válido
se eleve a escritura pública
Pero en este caso la forma para ese acto jurídico no es que la ley exija que sea por escritura
pública, sino que es por un acuerdo de las partes que adoptan esa forma obligatoria, ahora que
se requiere para que exista la forma ad solemnitatem por acuerdo de las partes. se requiere
dos requisitos básicos y fundamentales
Que el convenio o acuerdo sea por escrito y que sea con anticipación al acto jurídico
Existen actos jurídicos donde la forma no solamente se remite a algo escrito, sino también la
forma consiste en aquella solemnidad que va a rodear a la celebración del acto jurídico sin
necesidad que se limite algo escrito, por ejemplo en el matrimonio es un acto jurídico que se
realiza en presencia del alcalde o en presencia del funcionario que el alcalde designe y en
presencia de dos testigos, esta es una formalidad es decir no basta que el testigo firme en el
acta matrimonial, sino que se requiere la presencia física, durante el acto de matrimonio la
presencia física del testigo entonces es una solemnidad.

ACTO JURÍDICO AD SOLEMNITATEM


Ad solemnitatem es una expresión que significa "para solemnidad" y consiste en un requisito
formal impuesto por la ley para que un acto jurídico tenga validez.Así, una formalidad se
exige "ad solemnitatem" cuando es necesaria para la existencia jurídica del acto (de no ser
así, el acto sería nulo), y no un simple medio de prueba.
Ad solemnitatem es una fórmula jurídica requerida por la ley para que un acto jurídico
adquiera validez. Esta fórmula pretende conseguir que haya constancia de la existencia y
autenticidad del acto jurídico.
La forma solemne es requisito de validez del acto jurídico y su inobservancia invalida a éste.
Se prescribe que «El acto jurídico es nulo cuando no revista la forma prescrita bajo sanción
de nulidad», lo que se encuentra regulado en el artículo 219 inciso 6 del Código Civil
peruano.
Sólo por excepción el Derecho exige una solemnidad para que la declaración de voluntad
llegue a ser eficiente, esto es, para que el acto jurídico llegue a existir válidamente, ya que lo
normal es que cualquier manifestación inequívoca de voluntad sea suficiente.
A continuación veremos las instituciones jurídicas respecto a la forma impuesta
PROPIEDAD
La propiedad es un derecho real. Esto significa que otorga a su titular o titulares unas
facultades directas sobre el bien u objeto, imponiendo al resto un deber de respeto y sin más
limitaciones que las establecidas por la ley.
El derecho de propiedad da a su titular todas las facultades y no solamente una. Imaginemos
que somos propietarios de un ordenador, el hecho de ser propietarios de ese bien abarca todas
las facultades sobre el ordenador (usarlo, venderlo, prestarlo, manipularlo).

¿Cómo se adquiere este derecho de propiedad?


Hay diversas formas de adquirir el derecho de propiedad:
➢ Por sucesión (heredar de algún familiar), testada o intestada. En una Sucesión
Testamentaria se aplican las disposiciones de última voluntad de una persona (Testador) con
relación a la distribución de su patrimonio al fallecer; en la Sucesión Intestada, los herederos
concurren sobre la totalidad del patrimonio del fallecido
➢ Por usucapión. La usucapión es una forma de adquirir derechos reales tales como la
propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley.Esto hace
referencia a que la ocupación de un bien que no tiene dueño y por su ocupación se vuelve de
tu propiedad.
➢ Mediante la compraventa.
➢ Por donación.
➢ Por subasta pública. Es un mecanismo de celebración del contrato de compraventa en el
que el precio y comprador se determinan mediante la puja de los participantes. El bien se
adjudica a aquel que ofrece pagar más.

CONTRATOS
Se considera contrato como al acuerdo de voluntades, ya sea, verbal o escrito, manifestado
en común entre dos o más personas con capacidad, las llamadas partes del Contrato que se
obligan en virtud del mismo regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o
cosa, por consiguiente, se considera como algo que es una obra libre y espontánea de sus
autores. Para que exista contrato, debe existir un consentimiento, que ha de ser espontáneo y
libre.
En las formas del contrato se distinguen:
· La formalidad AD SOLEMNITATEM, es aquella formalidad que con total independencia
de su origen, condiciona la validez del contrato a que se realice esta formalidad, cumpliendo
de esta manera la función de la certidumbre de la forma.
· La formalidad AD PROBATIONEM, es aquella que no vincula su observancia a la
validez del contrato celebrado. Es decir, el contrato es válido y surte efectos con total
independencia de que se haya celebrado o no con la formalidad AD PROBATIONEM
prevista por la ley o las partes. Efectos:
1. El contrato es válido con total independencia de la forma que las partes hubieren utilizado.
2. Las partes pueden exigirse mutuamente el cumplimiento de las prestaciones.
3. Las partes pueden compelerse a adoptar la forma requerida.
El art.140 del Código Civil nos exige los requisitos de validez para el acto jurídico, que
serán aplicados por extensión al contrato.
1. Agente capaz
Solo las personas que tienen plena capacidad de ejercicio pueden celebrar contratos, porque
solo alguien con plena capacidad podrá manifestar válidamente su voluntad o
consentimiento; en este caso tanto los menores como los incapaces no podrían celebrar
contratos, salvo que se encuentren debidamente representados por padres,tutores o curadores,
según sea el caso.

2. Objeto física y jurídicamente posible


Entendemos que por jurídicamente posible, su legalidad o licitud; por físicamente posible,
aquello que el agente pueda realizar.Aquí, la materialización del objeto como tal, es la
primera aproximación, de tal manera que nadie puede vender algo que no existe. A su vez,
conocemos que existen bienes inmateriales.
3.Fin lícito
La finalidad o fin lícito consiste en la orientación que se da a la manifestación de la voluntad
para que ésta se dirija, directa y reflexivamente, a la producción de efectos jurídicos. Emite
pues, una identificación de la finalidad del acto jurídico con los efectos buscados mediante la
manifestación de voluntad.
4.Forma
Todo acto jurídico y contrato deben revestir una formalidad mínima. La misma norma se
extiende a los contratos, de tal manera que estos se perfeccionan por el consentimiento de las
partes; excepto aquellos que, además deben observar la forma señalada por ley, se presume
que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito
indispensable para la validez del acto (artículo 1352 y 1411, respectivamente).
5.La declaración de voluntad y el consentimiento de las partes
Para que exista el acto jurídico, se necesita que exista a su vez, el consentimiento del agente,
y que pueda ser exteriorizado a través de una declaración.. Esta declaración de voluntad es
fuente del derecho cuando lo expresado intersubjetivamente constituye una norma jurídica
obligatoria y no una simple declaración u opinión.
El fundamento sobre el que reposa el contrato, el consentimiento o acuerdo de voluntades de
las partes sobre el objeto del contrato; sin consentimiento no hay contrato.
LA OBLIGACIÓN
La obligación es un vínculo jurídico abstracto en virtud del cual una parte, denominada
deudor, se compromete a ejecutar una prestación de contenido patrimonial en favor de otra,
denominada acreedor, pudiendo esta última exigir su cumplimiento o, en su defecto, la
indemnización que corresponda.
EN LAS OBLIGACIONES SURGEN TRES ELEMENTOS
1.Los sujetos
Toda obligación necesariamente plantea la existencia de al menos dos sujetos, un deudor y un
acreedor. El deudor es la parte pasiva de la relación obligatoria; el acreedor es la parte activa.
Así, el deudor es quien tiene que cumplir con ejecutar el objeto de la obligación, en tanto el
acreedor es quien tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa prestación.
2.El objeto
El objeto de la obligación es la prestación y se define como la actividad humana que va a
tener que ser desplegada por el deudor y que va a consistir en un efectivo dar, en un efectivo
hacer o en un efectivo no hacer. Toda obligación, entonces, tiene por prestación el dar, el
hacer o el no hacer algo.
3.El contenido patrimonial
La obligación es un deber jurídico, cuya característica esencial es, precisamente, su contenido
patrimonial. Este elemento que distingue a la obligación de los deberes jurídicos de contenido
no patrimonial implica que su prestación es susceptible de valorizarse patrimonialmente o
que puede asignarse un valor a esa prestación.
CONCLUSIONES
La forma asume un principio general, que es la libertad de forma, las partes pueden adoptar la
forma que crean pertinente para la celebración del acto jurídico y la excepción a ese principio
general es la forma ad probationem y ad solemnitatem.
La forma ad probationem que sirve como un medio de prueba de la celebración del acto
jurídico, la ley no sanciona con nulidad su inobservancia solamente señala que servirá como
medio de prueba de la celebración del acto jurídico.
Respecto a la forma ad solemnitatem se dice que está forma es consustancial(inherente) al
acto jurídico, esto significa que el acto jurídico existirá mientras las partes cumplan la forma
prevista en la norma

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