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6/2/2019 I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. - PDF
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BÚSQUEDAS 1 DERECHO MERCANTIL - TEMA 17 LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. LOS
CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES. PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS
Prestamos para deudas MERCANTILES. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LOS CONTRATOS MERCANTILES. LA
PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL. I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES
Préstamos y créditos
CONCEPTO ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES Cumplimiento de las
obligaciones mercantiles Prohibición de los términos de cortesía Cumplimiento de las obligaciones puras
Morosidad. II. LOS CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES CONCEPTO: EL CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE CIRCULACIÓN EL
CONTRATO MERCANTIL COMO ACTO DE EMPRESA CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. III. PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS
CONTRATOS MERCANTILES PERFECCIÓN La oferta La aceptación La perfección del contrato FORMA PRUEBA DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL
CONTRATO. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 1
2 IV. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES TEORÍAS Teoría de la cláusula rebus sic stantibus
Teoría de la imprevisión Teoría de la excesiva onerosidad de la prestación Teoría de la base del negocio Derecho y Jurisprudencia. V. LA
PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág.
2
3 I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES CONCEPTO. Si consideramos al Derecho Civil como el Derecho privado
común, y al Derecho Mercantil como Derecho privado especial, debemos partir, a la hora de estudiar las obligaciones mercantiles, de los conceptos
acuñados por el Código Civil. No hay un concepto de obligación mercantil diferente del estudiado en el Tema 6 de Derecho Civil sobre las
obligaciones en general. La obligación es el lado pasivo del derecho de crédito y el derecho de crédito es el derecho subjetivo de una persona para
exigir de otra una prestación. En este sentido, el art del Código Civil señala, desde el punto de vista de su contenido: Toda obligación consiste en dar,
hacer, o no hacer alguna cosa. El Código de Comercio no contiene ninguna de nición de la obligación, ya que desde el punto de vista de su estructura
no hay diferencia alguna entre una obligación mercantil y otra civil, ni dice tampoco cuándo una determinada obligación es mercantil. Éste segundo
problema debe resolverse a través del acto del que procede la obligación: son obligaciones mercantiles las nacidas de actos mercantiles, esto es, de
actos de comercio, entendiendo como tales los actos jurídicos que engendran obligaciones mercantiles. Así, según el art. 2 del Código de comercio,
serán actos de comercio: los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga, no existiendo una de nición más completa
sobre los mismos. El artículo del C.c. habla de los contratos como una de las fuentes de las obligaciones, y es en este ámbito en el que debemos
encuadrar los actos de comercio. Si un contrato es mercantil de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, las obligaciones que nacen de
él también son mercantiles y se regirán antes por las reglas del Derecho Mercantil que por las del Derecho Civil ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN
GENERAL DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES. Las obligaciones mercantiles, que nacen normalmente de los contratos, tienen como característica, al
ser típicas o uniformes, su tendencia a la objetivación. Es decir, a no tener en cuenta la personalidad de las partes que en ellas intervienen, y la
necesidad, más acusada aún que en Derecho Civil, de un exacto cumplimiento. Debido a esto, el Código de Comercio contiene algunas normas
especiales que se consideran, sin embargo, insu cientes. La doctrina echa en falta, entre otras, una norma que establezca, con carácter general, la
solidaridad cuando concurran varios deudores a responder de una obligación mercantil Cumplimiento de las obligaciones mercantiles Prohibición de
los términos de cortesía. Según el art. 61 del C. de c.: No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros, que bajo cualquier denominación
di eran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren pre jado en el contrato o se apoyaren en una disposición
terminante de Derecho. Se trata de una regla impuesta por la necesidad de garantizar la rapidez y la seguridad en las transacciones. El comercio, que
tiene una medida exacta del valor del tiempo, no tolera en el cumplimiento de las obligaciones más dilaciones que las previstas expresamente.
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6/2/2019 I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. - PDF
4 Ahora bien, la importancia de la regla está en que implica la derogación del postulado civil que, en caso de incumplimiento de obligaciones
recíprocas, autoriza a los Tribunales, de existir causa justi cada, para no decretar la resolución pedida por el contratante cumplidor y señal al otro
contratante plazo para cumplir. En las obligaciones mercantiles el Tribunal no puede hacer uso de esa facultad y una vez instada la resolución del
contrato, el demandado no podrá cumplirlo válidamente si no es con el consentimiento del acreedor; el deudor no puede imponer con su conducta
una dilación que ni siquiera el Tribunal le podría conceder. El acreedor puede aceptar, desde luego, el cumplimiento tardío, pero no está obligado a
ello. El art del C.c., en lo relativo a las obligaciones sometidas a plazo o término inicial, establecía que los Tribunales podrían jar la duración del plazo
aunque éste no se haya establecido, si se podía deducir que se había querido conceder al deudor. En el ámbito mercantil los tribunales no podrán
reconocer plazo alguno salvo los casos previstos en el art Cumplimiento de las obligaciones puras. El artículo 62 del C. de c, establece que: Las
obligaciones que no tuvieran término pre jado por las partes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días después de
contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución, entrañando otra divergencia respecto de la
legislación común, en cuanto que sienta una doctrina diferente de la contenida en los arts y del Código civil: a) De un lado, frente al principio civil de la
exigibilidad inmediata de las obligaciones puras, las obligaciones mercantiles de esa índole sólo son exigibles después de transcurridos los plazos del
art. 62. b) Y de otra parte, la facultad conferida a los tribunales en el art , es incompatible con este precepto especial mercantil, que no quiere dejar en
ningún caso al arbitrio del Juez la determinación del día del vencimiento Morosidad. Se considera que el deudor se halla en mora cuando su
obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. La especialidad del derecho mercantil frente al principio general del civil radica
en este punto en que los efectos de la morosidad se inician al día siguiente de su vencimiento, si la obligación tiene señalada la fecha de su
cumplimiento bien por la Ley o por las partes. No es precisa, además, la interpelación judicial o extrajudicial en este caso, pues se sustituye este
requisito por la fecha del vencimiento de la obligación. El art. 63 establece que: Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones
mercantiles comenzarán: 1. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la Ley, al día siguiente
de su vencimiento. 2. En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, o le intimare la protesta de daños y
perjuicios hecha contra él ante un Juez, Notario u otro o cial público autorizado para admitirla. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 2
5 Frente al art del C.c. que, para la existencia de la mora, quiere que el acreedor haya exigido judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la
obligación, el C. de c. establece el principio del vencimiento y sustituye así al de interpelación. Esta regla, según sentencia del Tribunal Supremo,
responde a la presunción de que el comerciante no tiene voluntariamente improductivo el capital. Los efectos de la morosidad son la indemnización
de daños y perjuicios siguiendo las normas del Código Civil. II. LOS CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES CONCEPTO: EL CONTRATO
COMO INSTRUMENTO DE CIRCULACIÓN. La actividad comercial es una actividad mediadora en el desplazamiento de cosas, servicios o derechos de
un patrimonio a otro, es decir, de un titular a otro. La circulación de estos valores patrimoniales puede asumir diferentes formas: Si se traspasa
de nitivamente el goce de un bien a otra persona (cambio). Cuando la cesión del goce sea simplemente temporal (crédito). Cuando el bien pase a ser
gozado conjuntamente por dos o más personas (asociación). Cualquiera que sea la forma de circulación, el Derecho va a regular los medios o
instrumentos para que ésta se produzca sin menoscabo de los intereses de quienes participan en ella. Estos instrumentos son dos: 1. El título de
crédito, o título valor. 2. El contrato. La función del contrato es la misma en el trá co civil que en el trá co mercantil. Esto explica que las normas
ordenadoras de la teoría general del contrato sean comunes a los contratos civiles y mercantiles y hayan de ir a buscarse en el Código Civil, a cuyas
disposiciones (arts y ss.) se remite expresamente el Código de comercio, diciendo en su art. 50 que: Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a
sus requisitos, modi caciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes se regirán en todo lo que no se halle
expresamente establecido en este Código o en Leyes especiales por las reglas generales del Derecho común. Así pues, a tenor del artículo del C.c.: El
contrato existe desde que una o más personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Y de
acuerdo con el art.1.261: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de las partes contratantes. 2. Objeto
cierto que sea materia de contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 3
6 2.2. EL CONTRATO MERCANTIL COMO ACTO DE EMPRESA. Casi todos los contratos que regula el Código de Comercio están regulados también en
el Código Civil. Se plantea así la necesidad de distinguir los contratos mercantiles de los contratos civiles, y el criterio a seguir habrá de ser el de la
pertenencia o no del contrato al ámbito de la actividad económica constitutiva de empresa. El contrato mercantil es un acto de empresa: es un acto
jurídico que se realiza por el empresario con el objetivo de realizar la nalidad peculiar de la empresa que ejercita. Con esta postura, la doctrina está
acudiendo a un criterio puramente subjetivo, ya que se a rma que el contrato es mercantil en tanto en cuanto interviene en él un comerciante. Sin
embargo, el Código de Comercio parece separarse de esta concepción. Concretamente, su Exposición de Motivos, declara que el Código responde a
una concepción objetiva, al jarse principalmente en la naturaleza de los actos o contratos para atribuirles o no la cali cación de mercantiles, con
independencia de las personas que en ellos intervienen. Además, el art. 2 del C. de c. establece: Los actos de comercio, sean o no comerciantes los
que los ejecuten, y estén o no especi cados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él. Esta aparente contradicción entre
nuestro derecho positivo y la doctrina es justi cada por ésta en el sentido de que, no obstante lo previsto en la Exposición de Motivos y en el art. 2, el
conjunto del Código traiciona la concepción objetiva al exigir la participación, por lo menos, de un comerciante, en casi todos los contratos, como
requisito imprescindible para que puedan ser considerados mercantiles (cuentas en participación, art. 239; comisión, art. 244; depósito, art. 303;
préstamo, art. 311; transporte, art. 349, etc.) CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. Podemos distinguir, dentro de los contratos
mercantiles, las mismas clasi caciones que en el Derecho Civil se hacen. Así, puede hablarse de contratos unilaterales y bilaterales; consensuales y
reales; formales y no formales; conmutativos y aleatorios; típicos y atípicos; causales y abstractos; principales y accesorios; etc. Pero existen, además,
otras clasi caciones especí cas dentro del Derecho Mercantil. Siendo el contrato el principal instrumento jurídico de la circulación, el criterio más
adecuado para agrupar los distintos tipos contractuales, es el que mira la función económica perseguida por cada uno de ellos. Cabe hablar de: a)
Contratos de cambio, que procuran la circulación de la riqueza (bienes y servicios), ya sea dando un bien por otro (compraventa, permuta,
suministro), ya sea dando un bien a cambio de un hacer o servicio (el transporte y los contratos de obra). b) Contratos de colaboración, en los que
una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de otra empresa (contratos de comisión, mediación, agencia,
concesión, publicidad, asistencia técnica, leasing). c) Contratos de prevención de riesgo, en los que una parte cubre a la otra de las consecuencias
económicas de un determinado riesgo (el seguro, en todas sus clases). d) Contratos de conservación o de custodia de cosas (el depósito). DERECHO
MERCANTIL TEMA 17 Pág. 4
7 e) Contratos de crédito, en los que al menos una parte concede crédito a la otra (el préstamo, la cuenta corriente y los contratos bancarios en
general, aunque también hay contratos bancarios de custodia). f) Contratos de garantía, dirigidos a asegurar el cumplimiento de obligaciones ( anza,
prenda e hipoteca). Debe destacarse la extraordinaria importancia que hoy en día tienen en derecho mercantil los llamados CONTRATOS DE
ADHESIÓN, que son aquellos en que una de las partes (que goza de una situación de preeminencia) impone unilateralmente a la otra parte las
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6/2/2019 I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. - PDF
condiciones y el contenido mismo del contrato; de modo que esta última no puede discutir las diferentes cláusulas que se le proponen, sino que ha
de optar, o por aceptarlas en bloque o por no contratar. El trá co bancario, el de seguros, el de transporte, los suministros de gas, agua, electricidad,
etc. se hacen sobre la base de contratos uniformes, cuyo contenido se establece de antemano en unas cláusulas o condiciones generales que rara
vez sufren modi cación por exigencias particulares de los clientes. Estas condiciones generales son de nidas en el art. 1 de la Ley sobre Condiciones
Generales de la Contratación, de 13 de abril de 1998, como: las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las
partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias,
habiendo sido redactadas con la nalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Merecen también una mención especí ca los
CONTRATOS CON CLÁUSULA PENAL, a tenor de la regulación que de ellos establece el Código de Comercio. El art. 56 prevé que: En el contrato
mercantil en que se jare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los
medios de derecho o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario. III.
PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES PERFECCIÓN. Se llama perfección del contrato al momento en que nace a la vida
del derecho, al momento a partir del cual el contrato comienza a existir y, por tanto, obliga a las partes contratantes. De aquí la gran importancia
práctica que tiene la determinación del momento de la perfección del contrato, ya que desde éste los interesados quedan vinculados jurídicamente y
no pueden revocar su declaración. La génesis o formación del contrato atraviesa esquemáticamente tres fases o momentos: la oferta, la aceptación y
la perfección La oferta. Es la declaración de voluntad encaminada a la perfección de un contrato y que contiene los elementos esenciales del mismo.
Una oferta de contrato ha de reunir los siguientes requisitos: 1. Ha de ser completa, es decir, ha de contener todos los elementos esenciales del
contrato, de modo que, para perfeccionar el contrato, baste el sí de la otra parte. Por no tener el carácter de completas, no son verdaderas
propuestas de contrato mercantil los anuncios publicitarios, ya DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 5
8 que se tratan de meras invitaciones a que los clientes hagan sus ofertas, que una vez concretadas serán o no aceptadas por el empresario. 2. El
proponente ha de tener intención de concluir el contrato. En consecuencia no son propuestas: a) Las declaraciones sin contenido jurídico. b) Las
ofertas acompañadas de la cláusula sin compromiso. c) Los pedidos puramente informativos. 3. La propuesta ha de ser mantenida viva durante algún
tiempo. Esta duración no puede ser inde nida. En el comercio suele ser breve, porque los motivos que determinaron la propuesta cambian
constantemente, como consecuencia de las oscilaciones del mercado. Nuestro Código de Comercio no señala ningún plazo de vigencia de la
propuesta contractual La aceptación. Es la declaración de voluntad dirigida al oferente de concluir el contrato como ha sido propuesto. Lo
fundamental, además de dirigirse a la persona del proponente, es que corresponda exactamente a la propuesta. No puede perfeccionarse el contrato
si la aceptación contiene ampliaciones, limitaciones o, en general, modi caciones a la propuesta. En todos estos casos no habrá aceptación de la
propuesta sino su rechazo y una contrapropuesta o nueva oferta dirigida al proponente y pendiente de su aceptación La perfección del contrato.
Según el art del C.c.: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (...). Y el art del mismo Código Civil establece que: El consentimiento
se mani esta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. De todo ello se deduce que el
contrato celebrado entre presentes se perfecciona cuando hay acuerdo entre ambos contratantes. El problema surge cuando entre la oferta y la
aceptación transcurre un período de tiempo, debiéndose determinar en estos casos en qué momento queda perfeccionado el contrato y, por ello,
quedan obligados los contratantes. Sobre este punto hay dos teorías extremas y dos intermedias: A) Teorías extremas: Teoría de la declaración, que
considera perfeccionado el contrato desde el momento que se contesta aceptando la propuesta. Teoría del conocimiento, que retrasa el momento de
la perfección del contrato hasta el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación. B) Teorías intermedias: Teoría de la expedición,
para la que no basta con que se conteste aceptando la propuesta, sino que es preciso que esta contestación se deposite en el correo, que el
aceptante se desprenda de su aceptación. Teoría de la recepción, según la cual no es preciso que la aceptación llegue a conocimiento del oferente,
sino que basta el mero hecho de haberla recibido. En el Derecho español, eran diferentes las soluciones a que se llegaba en materia civil y en materia
mercantil. No obstante, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a propósito de la
contratación por vía electrónica, aprovecha la ocasión para DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 6
9 jar el momento y lugar de celebración de los contratos electrónicos adoptando una solución única, también válida para otros tipos de contratos
celebrados a distancia, que uni ca el criterio dispar contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de Comercio mediante la modi cación de los arts Cc
y 54 CCo: así, los párrafos 2º y 3º del 1262 Cc y 54 CCo siguen la Teoría del Conocimiento, y establecen ahora que Hallándose en lugares distintos el
que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferenteconoce la aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el aceptante
no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los contratos
celebrados mediante dispositivos automáticos, habrá consentimiento desde que se mani esta la aceptación y en los que intervenga Agente o
Corredor, cuando los contratantes hubiesen aceptado su propuesta. Finalmente, como establece el art. 55 CCo, los contratos en que intervenga
Agente o Corredor quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta FORMA. El sistema de contratación mercantil
se inspira, como el civil, en el principio de libertad de forma. Así, el art C.c establece: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en
que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Por su parte, el art. 51 del Código de Comercio
sigue la misma pauta: Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma
en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el
Derecho Civil tenga establecidos. La forma no inter ere en la existencia del contrato pues, desde que existe consentimiento existe contrato y las
partes quedan obligadas, no sólo a cumplir lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que, según la naturaleza del contrato, sean conformes
a la buena fe, al uso o a la Ley (arts y del C.c.). Una vez formulado ese postulado, el propio Código se encarga de establecer una serie de excepciones
que merman considerablemente su amplitud: Por un lado, el art. 52 declara exceptuados de lo dispuesto por el art. 51 (libertad de forma) a los
contratos: 1. Que por disposición legal deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su e cacia. 2. Celebrados en
país extranjero en que la Ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la Ley española. Establece,
además, en su párrafo nal, que si estos contratos no cumpliesen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción
en juicio. Por otra parte, al regular en los siguientes artículos las diferentes guras contractuales, exige, frecuentemente, la forma escrita; así ocurre
en la sociedad (art. 119), en el transporte (arts. 350, 353 y 354), en la anza (art. 440), en la adquisición de buques (art. 573), en el etamento (arts.
652, 653 y 654), en el préstamo a la gruesa (art. 720) y el seguro marítimo (art. 737). Quiere esto decir que a pesar de la proclamación del principio de
libertad de forma, estamos más bien ante un sistema de contratación preponderantemente formalista, en el que la escritura sea DERECHO
MERCANTIL TEMA 17 Pág. 7
10 elemento necesario para la válida existencia de todos esos contratos?. Las doctrina, de forma generalizada, entiende que no. El párrafo nal del
art. 52 priva de obligación o acción en juicio, esto es, de e cacia, a aquellos contratos que no llenen los requisitos de forma exigidos por la ley. Por
ello, habrá que admitir que allí donde la forma escrita no se exija como requisito necesario para la validez del contrato, cumplirá una mera función
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6/2/2019 I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. - PDF
instrumental, dirigida a la prueba y no a la existencia del contrato mismo. Constituirá simplemente un aspecto que, de no ser cumplido
voluntariamente, permitirá que las partes puedan obligarse recíprocamente a llenarlo PRUEBA DEL CONTRATO. El art. 51 del Código de Comercio
establece que los contratos mercantiles serán válidos cualquiera que sea su forma, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el
Derecho Civil tenga establecidos. Esta remisión ha de entenderse hecha a los medios previstos en el art del C.c., a cuyo tenor: Las pruebas pueden
hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones. Este precepto fue derogado
por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 399 pasa a regular esta materia: 1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
1. Interrogatorio de las partes. 2. Documentos públicos. 3. Documentos privados. 4. Dictamen de peritos. 5. Reconocimiento judicial. 6. Interrogatorio
de testigos. 2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como
los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con nes contables
o de otra clase, relevantes para el proceso. 3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este
artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en
cada caso resulten necesarias. No obstante, el propio Código de Comercio establece algunas normas especiales en esta materia: 1. La
correspondencia telegrá ca sólo será admisible como medio probatorio cuando previamente haya sido admitida en contrato escrito y siempre que
los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado (art.
51.2). 2. La declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 9,02 euros, a no
concurrir con alguna otra prueba (art. 51.1). 3. Libros de contabilidad de los comerciantes. El principio que rige en esta materia es el que contiene el
art. 31 del C. de c.: El valor probatorio de los libros de los comerciantes y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a
las reglas generales del Derecho. 4. Prueba mediante los libros que llevan los Agentes mediadores del comercio y mediante las pólizas intervenidas
por ellos. Los agentes mediadores son los Corredores de Comercio (integrados en la actualidad en el Cuerpo de Notarios y Corredores de Comercio
Colegiados) y los Corredores DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 8
11 Intérpretes Marítimos. Si los Agentes están colegiados son, además de comerciantes, funcionarios públicos depositarios de la fe pública en la
contratación mercantil. Sus libros, sus certi caciones a ellos relativas y las pólizas que suscriben tienen el valor de documentos públicos notariales. La
fuerza probatoria de los documentos públicos se recoge en el art del C.c.: Los documentos públicos hacen prueba, aun contra terceros, del hecho que
motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que
en ellos hubiesen hecho los primeros. Por su parte, el art. 58 C. de c. establece: Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un contrato que
presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido Agente o Corredor, se estará a lo que resulte de los libros de éstos, siempre que
se encuentren arreglados a Derecho. 5. Un importante medio de prueba de las obligaciones mercantiles es la factura, documento privado al que
nuestra Jurisprudencia otorga consideración especial, estimando, por aplicación del art del Código Civil, que si la misma es aceptada y reconocida por
su destinatario, adquiere la fuerza y valor de una escritura pública INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. Las normas sobre la interpretación de los
contratos mercantiles están dirigidas a establecer ciertos criterios objetivos para descubrir cuál ha sido la intención o voluntad común de las partes.
Estas normas completan las del Código Civil que en forma más detallada regulan esta cuestión. La norma fundamental del Código de comercio en
este punto es la que ordena que los contratos han de interpretarse de buena fe. Eso implica entender que el contrato ha de ser aplicado pensando
que los contratantes han actuado en forma leal y con con anza recíproca. Esta norma de interpretación presupone una buena fe objetiva, de forma
que puede servir también para la hipótesis en que una de las partes o las dos, han tenido una actitud de mala fe. El art. 57 C. de c. precisa, además,
que los contratos de comercio han de cumplirse: de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con
interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del
modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones. Esto quiere decir que el contrato ha de ser interpretado
teniendo en cuenta la nalidad económica que las partes han querido alcanzar y lo que es usual en el ambiente o medio comercial o industrial en el
que se desenvuelven las mismas. Ahora bien, conforme establece el art. 58, si apareciese divergencia entre los ejemplares de un contrato que
presenten los contratantes, y en su celebración hubiese intervenido Agente o Corredor, se estará a lo que resulte de los libros de éstos, siempre que
se encuentren arreglados a Derecho. Según el art. 59, además, se establece que si se originasen dudas que no se puedan resolver con arreglo a lo
estipulado en el Código de comercio ni en el civil, se decidirá la cuestión a favor del deudor. IV. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EN LOS CONTRATOS MERCANTILES. Uno de los problemas que con mayor agudeza ha venido preocupando a la doctrina de los
últimos tiempos, es el de determinar la in uencia que ejerce en la vida de un contrato una modi cación sobrevenida en las circunstancias que fueron
tenidas en cuenta por las partes al celebrarlo. Para tratar de resolver la cuestión se han formulado varias teorías que se resumen a continuación.
DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 9
12 4.1. TEORÍAS Teoría de la cláusula rebus sic stantibus. Con arreglo a esta teoría se entiende que en todos los contratos cuya ejecución se hace a
lo largo de un determinado período de tiempo, se sobreentiende una cláusula con arreglo a la cual el contrato obliga mientras las cosas permanezcan
igual. Si las circunstancias varían, el contrato no obliga Teoría de la imprevisión. Se parte de la fuerza obligatoria del contrato, pero se prevé su no
obligatoriedad en aquellos casos en que sobrevienen circunstancias extraordinarias que hacen la prestación del deudor muy difícil, y que, además,
son imprevisibles. La imposibilidad de previsión de estas circunstancias es lo que justi ca la no obligatoriedad del contrato Teoría de la excesiva
onerosidad de la prestación. Consagrada en el Código Civil italiano es, en esencia, la siguiente: cuando la prestación de una de las partes se hace
excesivamente onerosa como consecuencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede pedir a los
Tribunales que declaren resuelto el contrato. La resolución del contrato no puede pedirse si la onerosidad sobreviene dentro del riesgo normal del
contrato Teoría de la base del negocio. En esta teoría se trata de resolver el problema a través de la idea de la base del negocio o del contrato. Por tal
base del contrato debemos entender un conjunto de circunstancias exteriores objetivas y de intenciones y expectativas subjetivas de las partes, que
son necesarias para que el contrato sea e caz. La transformación de las circunstancias económicas puede dar lugar a la desaparición de la base del
negocio, si lleva consigo la alteración de las circunstancias exteriores y expectativas e intenciones de las partes que formaban tal base. Si esta base
del negocio desaparece, el contrato puede declararse resuelto. Uno de los casos de desaparición de la base del negocio sería precisamente la
alteración de las circunstancias económicas que rompa la equivalencia o equilibrio entre las obligaciones de las dos partes contratantes Derecho y
Jurisprudencia. Ni el Código Civil ni el Código de Comercio contienen normas referentes al problema de la in uencia de la alteración de las
circunstancias económicas en los contratos civiles y mercantiles. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha ocupado de esta materia en alguna de
sus sentencias, estableciendo los siguientes principios (STS de 27 de Junio de 1984 y 19 de Abril de 1985): 1. Admisión en nuestro derecho de la
cláusula rebus sic stantibus. 2. Restricción en su admisión. La cláusula puede ser declarada y admitida por los Tribunales con cautela por la
peligrosidad que encierra. En todo caso, para su admisión es preciso que concurran los siguientes requisitos: a) Alteración extraordinaria de las
circunstancias en el momento de cumplir el contrato. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 10
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13 b) Desproporción enorme entre las obligaciones de las partes contratantes. c) Aparición de causas totalmente imprevisibles. d) Que la parte que
la alega tenga buena fe y carezca de culpa. 3. Que no haya otro medio de evitar el daño más que resolver (es decir, que el contrato deje de existir,
devolviéndose los contratantes lo percibido en virtud de él) o bien modi car el contenido del contrato mediante su remisión a los tribunales para
adecuarlo a las diferentes circunstancias. La jurisprudencia viene manteniendo esta segunda posición (modi cación del mismo). Se con gura, por
tanto, como una regla interpretativa derivada de lo que establece el art C. Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde
entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley. V. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL. Debemos partir de la distinción que establece el art del
Código civil, en virtud del cual: Por la prescripción se adquieren (...) el dominio y demás derechos reales. También se extinguen (...) por la prescripción
los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. La primera es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales por la posesión a
título de dueño, continuada y no interrumpida durante el tiempo que marca la ley. La prescripción extintiva es un modo de extinguirse por su no uso
durante el tiempo señalado por la ley. Asimismo, la prescripción como causa de extinción de las obligaciones mercantiles no opera en forma
automática, sino como excepción que ha de alegarse por el deudor. El Código de Comercio regula la prescripción en el Título II del Libro IV (arts ) bajo
la denominación De las prescripciones. En este Título sólo hace referencia a la prescripción extintiva o de acciones, con dos especialidades respecto a
la regulación de la prescripción extintiva en el Código Civil: 5.1. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Se llama, en general, interrupción de la
prescripción a las causas que determinan un impedimento de la prescripción e imponen que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por
entero. Pues bien, el sistema de interrupción de la prescripción establecido en el art. 944 del C. de c. no coincide con el art del Código Civil. Ambos
artículos establecen tres causas de interrupción de la prescripción: Art C.c. Art. 944 C. de c. - Ejercicio de la acción ante los tribunales. - Reclamación
extrajudicial del acreedor. - Acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. - Demanda o interpelación jurídica hecha al deudor. - Renovación del
documento en que se funde. - Reconocimiento de las obligaciones. El precepto mercantil omite toda referencia a la reclamación extrajudicial, y, en
cambio, añade a la interrupción judicial y al reconocimiento de la deuda por el deudor la renovación del documento en que se funde el derecho del
acreedor. DERECHO MERCANTIL TEMA 17 Pág. 11
14 5.2. PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN. Según el art. 943 del C. de c.: Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para
deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común. Respecto de los plazos expresamente previstos en el Código, cabe hacer la
siguiente clasi cación de los derechos a prescribir, en función del período previsto en su articulado: Cinco años: Derecho del socio a percibir los
dividendos o pagos por razón del capital. Cuatro años: Acción contra los socios gerentes y contra los administradores de la sociedad, a contar desde
el día de su cese. Tres años: a) La responsabilidad en que hubieren incurrido los Agentes mediadores del comercio. b) Las acciones del socio contra la
sociedad (desde su separación o exclusión) y las de la sociedad contra el socio (desde la disolución). c) Las acciones nacidas de los contratos
mercantiles de préstamo a la gruesa y de seguro marítimo. d) La acción del tenedor de la letra de cambio contra el aceptante o su avalista. Dos años:
Acción para reclamar indemnización por abordaje a contar desde el siniestro. Un año: Un conjunto muy diverso de acciones de Derecho marítimo,
contempladas en el art Seis meses: 1. La acción real contra la anza de los Agentes mediadores de comercio, a contar desde que se entregaron los
efectos. 2. Acciones relativas al cobro: a) De portes, etes y gastos a ellos inherentes, y de la contribución de averías comunes, a contar desde la
entrega de los efectos que los adeudaron. b) Del pasaje, a contar desde el día en que el viajero llegó a su destino, o del en que debía pagarlo.
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