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FORMACIÓN

PROFESIONAL
DEL PRODUCTOR
ASESOR DE
SEGUROS

Reservado los Derechos de Autor (Prohibida su reproducción y/o publicación)


AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

CURSO DE CAPACITACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA “A”

Módulo 2 :
Introducción al Derecho

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

MÓDULO 2
INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Hecho, Hecho jurídico y acto


Módulo 2

jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

Conceptos legales básicos

Nociones generales del Derecho


Los seres humanos vivimos en comunidades, y necesitamos de NORMAS que nos
ordenen socialmente. Estas normas pueden ser:
• De Orden Moral:
Dependen de la conciencia de cada individuo. Son de libre adhesión
• De Tracto Social:
Dependen de la relación entre las personas, no son coercitivas, pero sí son
necesarias para un coherente uso social.
• De Derecho:
Regulan la vida en la Sociedad. Son de carácter coercitivo, obligatorio y no son
de libre adhesión

El Derecho es la herramienta que permite la cohesión de distintos individuos y que éstos


puedan coexistir en “armonía”, ya que el hombre vive en sociedad y crea una especie
de red que le permite interrelacionarse con los otros.
Desde que nacemos formamos parte de una organización básica y primaria, la familia, y
esta a su vez de poblaciones, estados, federaciones, organismos internacionales, …

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Para lograr que estas organizaciones se desenvuelvan armoniosamente, se requiere de


un orden, de seguridad y esto lo da el Derecho.
Podemos definir el Derecho como el conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están
sometidos los hombres en su vida social.
No hay armonía sin libertad, las leyes no pueden impedir la libertad, pero la libertad
tiene límites, no permite cualquier accionar por parte del hombre.
Ser libres en nuestro derecho, es poder decidir. Es la posibilidad de que cada uno pueda
auto limitarse.
El derecho debe tener un fundamento axiológico, es decir debe estar basado y
fundamentado en valores universales y trascendentes como: la justicia, la equidad, la
solidaridad, la no exclusión y el bien común.

Cuando hablamos del Derecho, podemos plantear la existencia de:


DERECHO NATURAL:
Postula la existencia de los derechos del hombre fundados en la naturaleza humana. Son
anteriores, superiores e independientes al ordenamiento jurídico positivo o al derecho
fundado en la costumbre o derecho consuetudinario. El Derecho Natural es universal y
eterno.
Los derechos naturales los tienen todos los seres humanos por el mero hecho de haber
nacido, son la esencia de nuestra humanidad colectiva. Son superiores e independientes
de cualquier Estado.

DERECHO POSITIVO:
Conjunto de leyes activamente vigentes en un Estado. Dependen del Derecho Natural.
Que una ley haya sido promulgada por la autoridad competente y que cumpla con los
requisitos formales exigibles no es suficiente para que sea legítima, debe ser compatible
con la ley natural.
El Derecho Positivo está dado por el conjunto de normas dictadas por el Estado para
regular la relación de los hombres en sociedad. Son temporales y rigen para una
comunidad determinada.

Ambos, el Derecho Natural y el Derecho Positivo deben complementarse entre sí.

Dentro del Derecho Positivo podemos encontrar dos Ramas:

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o Derecho Público: conjunto de reglas relativas a la organización del Estado y a


su relación con los particulares. El Estado tiene superioridad entre las personas.
Es de carácter subordinante
Lo podemos subdividir en:
• Derecho Constitucional → Ley Suprema: Constitución Nacional. Define
la estructura y la relación de los poderes públicos, así como la participación
de los ciudadanos en su formación. Como, por ejemplo: La forma de Estado,
la forma de gobierno, regulación de los Poderes Públicos.
• Derecho Administrativo: Tiene por objeto el funcionamiento de la
administración y su relación con los particulares. Busca desarrollo humano,
progreso económico y justicia social.
• Derecho Penal: Conjunto de reglas que definen, previenen y sancionan las
infracciones. El fin es lograr la paz social mediante sanciones concretas a las
conductas tipificadas por el Código Penal. No sólo se sancionan conductas
antijurídicas, sino también las omisiones
• Derecho Internacional Público: Conjunto de reglas que los Estados aplican
en sus relaciones
• Derecho Fiscal: Se refiere a los impuestos y a las técnicas de recaudarlos

• Derecho Social: Su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que


existen entre las clases sociales, con la intención de proteger a las personas
ante las distintas cuestiones que surgen en el día a día.
o Derecho Internacional Público: es el ordenamiento jurídico que regula el
comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales, en sus
competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores
comunes, para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas
nacidas de fuentes internacionales específicas.
Es el ordenamiento jurídico de la Comunidad Internacional.
Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente
adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo.
La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le
diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, dónde
los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de
coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, son
soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno
que les condicione, aunque si se subordinan, sin perder su atributo, a reglas
jurídicas que le obligan sin excepción.
El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados, como
tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso:

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✓ Tratados
✓ Pactos
✓ Convenios
✓ Cartas
✓ Memorándum
✓ Declaraciones conjuntas
✓ Intercambios de notas
✓ Otros

El derecho internacional público también está conformado por la costumbre


internacional, que se compone a su vez de la práctica de los Estados, que éstos
reconocen como obligatoria, y por los principios generales del Derecho.
Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el
Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice:
La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
✓ Las convenciones internacionales, sean generales o
particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas por los Estados litigantes
✓ La costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho
✓ Los principios generales del derecho reconocidos por las
naciones civilizadas
✓ Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas
(referido al derecho público) de mayor competencia de las
distintas naciones como medio auxiliar para la determinación
de las reglas de derecho...

o Derecho Privado: conjunto de reglas que rigen las relaciones de los individuos
entre ellos
Lo podemos subdividir en:
• Derecho Civil: Conjunto de reglas que se refieren al estado y capacidad de
las personas, la familia, el patrimonio, la transmisión de bienes, los contratos
y las obligaciones.
• Derecho Laboral: Conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los
empresarios y los empleados
• Derecho Comercial: Conjunto de reglas que rigen las relaciones comerciales,
formación de estatutos y sociedades comerciales y contratos. De contenido
variable, según se muevan los negocios nacionales e internacionales.

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o Derecho Internacional Privado: es aquella rama del Derecho que tiene como
objeto los conflictos de jurisdicción internacionales, los conflictos
de ley aplicable, los conflictos de ejecución y determinar la
condición jurídica de los extranjeros.
Esta rama del Derecho analiza las relaciones jurídicas
internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés
privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un
elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos de jurisdicción
o de ley aplicable, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y
que derecho debe ser aplicado.
El Derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente
determina la norma o ley de qué país se debe utilizar en la solución de conflictos
internacionales, así como qué juez resolverá esta controversia (Posición
Normativista).

Características del Derecho Internacional Privado:


✓ Es un Derecho nacional: Cada país dicta sus propias normas de derecho
internacional privado, lo cual puede llevar a conflictos entre los países.

✓ Es un Derecho positivo: Sus normas se encuentran en diversos textos


legales, preferentemente en los Códigos Civiles. Pero también, y tal vez la
más importante de las fuentes es la que se encuentra en los tratados en los
que los países a través de esas convenciones determinan la forma de
resolver los conflictos de leyes.
✓ Contiene un elemento particularizante que es el elemento extranjero
dentro de la relación.
✓ Forum shopping: Consiste en la práctica de los abogados de plantear la
solución de sus controversias internacionales ante aquel de entre los
distintos tribunales que pueden ser competentes que, a tenor de la ley
aplicable, les dará una respuesta jurídica más favorable a sus intereses.

Fuentes del Derecho


Se entiende por Fuentes del Derecho, a todo tipo de norma, escrita o no, que determina
que tan vinculado se encuentra el comportamiento de los ciudadanos y de los poderes
de un Estado o Comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular
y las prescripciones para la resolución de conflictos.
En general, cuando se habla de fuentes del derecho, se refiere a todas aquellas reglas
que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas (de
hacer o no hacer) a los habitantes de un Estado.

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Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país
considerado según tenga antecedentes de:
• El derecho escrito: por ejemplo el derecho romano, las
constituciones de las polis griegas o los estados europeos...
• El derecho anglosajón: basado en la jurisprudencia o
conjunto de sentencias precedentes (Common law)
• El derecho natural o jusnaturalismo: que se distingue del
derecho positivo, en boga a finales del siglo XIX que defiende
la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre que son
inalienables e innatos desde su misma existencia.

Las Fuentes Formales del Derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la
creación, modificación o extinción de normas jurídicas. También, se entiende por tales
a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico
(conocidos como órganos normativos o con facultades normativas), y a los factores
históricos que inciden en la creación del derecho.
De lo anterior se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes del derecho en
sentido material (fuentes materiales) y fuentes del derecho en sentido formal (o
fuentes formales).

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO


Dentro de las muchas las clasificaciones que se ofrecen de las Fuentes del Derecho,
podemos mencionar como las más utilizadas:
• Fuentes Materiales y Reales.
• Fuentes escritas y no escritas.
• Fuentes Históricas y Vigentes.
• Fuentes Formales.
• Fuentes Materiales y Reales.

Son las razones o hechos (históricos, políticos, sociales, económicos, éticos, religiosos
etc.) que provocan la aparición de una norma y determina su contenido: la Revolución
Francesa (que originó el Código napoleónico)
Son los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son
regulados por el Derecho, es decir, son los factores y elementos que determinan el
contenido de las normas jurídicas como aquellos factores políticos, sociales, y
económicos que contribuyen a la formación del derecho y que deben ser tomados en
cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas.
• Fuentes escritas y no escritas.

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Entre las primeras (las fuentes escritas) están los escritos de diversa índole, que
se conservan en archivos y bibliotecas. Las segundas (las fuentes no escritas)
corresponden a las fuentes arqueológicas y las costumbres.
En general:
✓ Las fuentes escritas: también conocidas como fuentes directas, se dan de
esta manera cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables (ley,
costumbre). Son fuentes directas las que contienen: la Constitución, la ley,
los reglamentos, las ordenanzas, etc.
✓ Las fuentes no escritas: también conocidas como racionales o indirectas, se
presentan cuando, sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a
interpretarlas, aplicarlas, producirlas, coadyuvan a su explicación y sirven
para su conocimiento. Son fuentes indirectas: jurisprudencia, doctrina,
principios generales del Derecho, analogía y equidad.

• Fuentes Históricas:
Son documentos históricos que hablan o se refieren al Derecho. En la
antigüedad estos documentos eran muy diversos (papiros, pergaminos,
tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes
y contratos). Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo.
Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogados por
otra ley o el reglamento que no ha sido substituido por otro.
Serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en
la historia del Derecho Positivo. Es una fuente histórica el “Habeas Iuris Civilis”,
la compilación Justinianea de la cual arrancan importantes instituciones
jurídicas que han tomado desarrollo a través de los siglos

• Fuentes Formales:
Son “aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud
para crear normas jurídicas”.
Se considera que las fuentes formales son las mismas directas. Pero, se les da
esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos:
✓ A la fuerza o poder creador: Como por ejemplo: el Poder Legislativo.
✓ A la forma misma de la creación de ese poder: Por ejemplo: La ley, aunque
para algunos tratadistas son fuentes formales La Ley y La Costumbre. De
acuerdo con la definición, serian también formales: La Doctrina y la
Jurisprudencia. La primera, que es la obra de los estudiosos y la segunda, es
el producto del trabajo en los tribunales.

FUENTES DEL DERECHO INTERNO


Según la doctrina comúnmente aceptada, son fuentes del Derecho interno:

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• La Constitución: En algunos países, la constitución puede ser no escrita, como


pasa en algunos sistemas de Derecho anglosajón.
• La Ley: en sentido amplio, que abarca todas las normas de rango legal emanadas
tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo su definición sería: la ley
dictada por la autoridad competente que se manda o se prohíbe aloja en
concordancia con la justicia y para bien de los gobiernos y de los ciudadanos
• La Costumbre: La nota distintiva fundamental entre ley y costumbre se
encuentra en su origen o procedencia, pues la ley procede del poder legislativo
que la propia sociedad estatuye, mientras la costumbre lo hace de la misma
sociedad, que mediante la observación continuada de una conducta acaba por
imponerla como precepto. Aun así, esta no es una fuente del derecho, pero se
toman los fundamentos de esta. No obstante, lo anterior, en algunos
ordenamientos puede ser fuente supletoria de la ley, como ocurre en el
ordenamiento español.
• Los Principios generales del Derecho y la Jurisprudencia: que complementan y
sirven para interpretar las normas que han de ser aplicadas, por lo que son
fuentes que en la práctica tienen mucha importancia.
• Los Reglamentos emanados del Poder Ejecutivo: que por lo general desarrollan
las leyes. Normalmente, tiene una dependencia jerárquica de la ley, sin perjuicio
de la existencia de reglamentos derivados de la potestad reglamentaria
autónoma.
• La Doctrina: en tanto que puede influir en la adopción de normas o criterios de
interpretación.

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Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

Sujetos del derecho


La personalidad jurídica conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una
capacidad de derecho y una capacidad de hecho o de ejercicio (Según el CCyC Ley
26994).
En la antigua Roma, la capacidad de derecho es el conjunto de condiciones requeridas
por la ley para ser titular de un derecho y necesariamente debe poseer
tres elementos:
✓ El “Status Libertatis”: Ser libre y no esclavo
✓ El “Status Civitatis”: Ser ciudadano
✓ El “Status familiae”: Ser único que puede adquirir derechos
y ejercerlos, todos los demás, serán personas, pero no
sujetos de Derecho.

La capacidad de hecho o de ejercicio, es el conjunto de condiciones requeridas por la ley


para poder ejercitar los derechos de que se es titular. La capacidad de hecho o de
ejercicio se determina por vía de excepción, son incapaces de hecho, aquellos que la ley
señala como tales.
Son incapaces de ejercicio según Art.24 CCyC

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• La persona por nacer


• La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente
(Art.25 y 26 CCyC: Menor de edad hasta 18 años, adolescente desde 13
años hasta 18 años)
• La persona declarada incapaz por sentencia judicial

Las personas en sentido jurídico, unas llamadas personas físicas, son seres
físicos, otras llamadas personas morales, son seres colectivos, como ser grupos.
Solamente los seres humanos son personas físicas y únicamente el hombre está dotado
de la personalidad. Todo ser humano es una persona física, todo ser humano goza de
una personalidad. Es apto para ser sujeto de derecho y de obligaciones, en principio toda
persona tiene capacidad de goce.
La criatura humana recibe la personalidad desde su nacimiento, o incluso desde su
concepción, con la condición de que nazca viva y viable.
Cuando el padre muere durante el embarazo de la madre, el hijo recoge la sucesión si
nace vivo y viable, incluso si muere algunos instantes después de su nacimiento. Desde
su nacimiento, y dentro de esas condiciones el nacido goza de la personalidad.

El CCyC en sus Arts.19 y 21, regula que:


• La existencia de la persona humana comienza con la concepción
• Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan
irrevocablemente adquiridos si nacen con vida.
• Si no nace con vida se considera que la persona nunca existió

Tiene también aptitud para recibir derechos desde su concepción, por aplicación del
concepto “el concebido se tiene por nacido para todo lo que sea favorable”.
La personalidad dura hasta la muerte. El ser humano es una persona jurídica desde su
nacimiento y cada vez que su interés lo quiera, desde su concepción hasta su
fallecimiento o “muerte natural”.
En sentido estricto, personalidad es la aptitud dicha, y capacidad jurídica es la medida
de esa aptitud. De allí que pueda decirse que la personalidad no admite grado
(simplemente se tiene o no se tiene), mientras que la capacidad sí (puede ser mayor en
una persona que otra).
A las personas se la puede definir como todo ente susceptible o apto de adquirir
derechos y contraer obligaciones, las mismas pueden ser de existencia visible (humana)
y de existencia ideal (jurídicas).

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Las personas se clasifican en:


a. FISICAS o HUMANAS: personas humanas, naturales o de existencia visibles (el
hombre).
Características:
✓ Nacen: la existencia de las personas comienza en el momento mismo de su
concepción en el seno materno. Si esta persona nace sin vida es como si
nunca hubiera existido; en caso de haber nacido con vida, aunque sea por
unos instantes adquiere definitivamente los derechos que le fueron
otorgados durante su gestación
✓ Fin de su existencia: sucede cuando una persona se encuentra clínicamente
muerta.
✓ Ausencia con presunción de fallecimiento: el fin de la existencia de las
personas puede ocurrir también cuando esta desaparece.
El Código Civil y Comercial de la Nación determina tres casos a saber:
✓ Se puede declarar la muerte con presunción de fallecimiento si han
trascurrido 3 años desde la desaparición de una persona de su domicilio o
residencia, sin que medie ningún accidente u otro hecho (Art.85). El término
se cuenta desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del
ausente

✓ Si pasaron 2 años y la desaparición se produjo durante un incendio,


terremoto, guerra o accidente susceptible de ocasionar la muerte, contados
desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso. (Art.86).
✓ A partir de los 6 meses si la persona ha desaparecido por causa de accidente
aéreo o náutico y este ha naufragado o desaparecido (Art.86).

Estos hechos pueden llegar a tener efectos como el reparto de bienes entre
herederos, como también, que se disuelve del vínculo conyugal.

b. JURIDICAS: todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones,


que no sea persona de existencia visible, son personas de existencia ideal o
jurídica. Regulado por los Arts.141 a 224 CCyC
Características:
✓ Personas públicas: el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
provincias y municipios; las Entidades Autárquicas (que si bien forman parte
de la administración general, son instituciones
descentralizadas, creadas para una función de interés
común); los Estados Extranjeros (instituciones que el
derecho internacional público reconozca personalidad
jurídica y toda persona jurídica constituida en el extranjero

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cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable) ;la Iglesia


Católica.(Art.146)
✓ Personas privadas: las asociaciones civiles; las fundaciones; las sociedades;
las mutuales y cooperativas; el consorcio de propiedad horizontal; las
iglesias, confesiones comunidades o entidades religiosas. (Art.148)
✓ Existencia y Fin de las personas jurídicas: está determinada por las leyes que
reglamentan su ejercicio. Por ejemplo, nacen por la voluntad de los socios
involucrados al momento de suscripción del contrato, estatuto, etc. como
ser una Sociedad Anónima, una S.R.L, etc. Y mueren por quiebra,
vencimiento de contrato (sin renovación), entre otras.

Atributos de las personas


Los atributos son facultades que surgen del derecho natural, por lo tanto, las personas
naturales los poseen y no pueden desprenderse o ser privados de los mismos.
Estos atributos son: el Nombre; Estado; Domicilio y Capacidad.
• Nombre: es la forma en que se identifica a las personas dentro de la sociedad.
Para las personas físicas el nombre se caracteriza por el nombre de pila y
apellido. Debe responder al sexo.

• Estado: es la posición o situación jurídica que una persona ocupa en la sociedad,


que a su vez trae como consecuencia deberes y derechos jurídicos. El estado se
puede apreciar desde tres puntos de vista:
✓ Con relación a las personas consideradas en sí mismas: se puede ser mayor
o menor de edad, hombre o mujer, sano o demente, etc.
✓ Con relación a la familia: una persona puede ser casada soltera, viuda o
divorciada, padre o hijo, etc.
✓ Con relación a la sociedad: se puede ser ciudadano, extranjero, residente,
transeúnte.

• Domicilio: lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Existen distintos tipos de domicilio a saber:
✓ Domicilio General: es el que tiene la persona para todas sus relaciones
jurídicas, puede ser Real, de Origen y Legal.
▪ Real: lugar de asiento principal de residencia y los negocios de la persona.
▪ Origen: es el domicilio del padre al momento del nacimiento de sus hijos.
▪ Legal: es donde la ley presume que reside para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
▪ Domicilio Espacial: las partes de un contrato pueden elegir un domicilio
para el ejercicio de los derecho y obligaciones que de él emanan

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✓ Domicilio Especial: puede ser de elección o contractual, procesal y


comercial.
▪ Contractual: el que se constituye para una relación jurídica determinada.
▪ Procesal: es donde se practican las notificaciones de los juzgados, en todo
litigio que se inicie.
▪ Comercial. Los que desean matricularse como comerciantes, deben
presentar como uno de los requisitos de la matrícula, un domicilio
comercial en el Registro Público de Comercio.

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Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

Objetos del derecho


Se entiende por Objeto de Derecho a aquello sobre lo que se exterioriza el poder del
sujeto titular de un derecho, dicho de otra manera, aquello sobre lo que exterioriza el
contenido del derecho subjetivo.
Aunque no es coherente que la propia persona puede ser objeto del derecho, ya que
ello equivaldría a afirmar que el sujeto es al mismo tiempo objeto y sujeto del derecho;
pero ello no excluye que determinadas manifestaciones o atributos de la personalidad
(Por ejemplo:: el honor) puedan ser objeto de los llamados derechos de la personalidad
ni tampoco que puedan ser objeto de derecho las partes separadas del cuerpo humano.
Por ejemplo: la cabellera.

Por otra parte, modernamente, la persona ajena como tal, tampoco puede ser objeto
de derecho, ya que al reconocérsele a toda persona valor de fin no puede quedar
sometida al poder jurídico de otra como simple medio para que este alcance sus fines.
Ello no obstante puede constituir objeto del derecho en cuanto a los actos humanos
singulares o prestaciones como también determinadas manifestaciones, sectores o
direcciones de las actividades humanas. Por ejemplo: se da en los derechos de crédito.
Así podemos concluir en que solo son objeto de derecho:
• Los "actos" y "manifestaciones" humanas dentro de los cuales pueden
distinguirse:
✓ Ciertas "manifestaciones" de la propia persona: objeto de los derechos
de la personalidad.
✓ Los "actos" aislados de otras personas: objeto inmediato de los derechos
de crédito.

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✓ Ciertos "aspectos" de la vida de otras personas: objeto de ciertos


derechos familiares y públicos.

• Las "cosas" propiamente dichas, objetos inmediatos de los derechos reales y


objeto mediato de muchos derechos de crédito

Las cosas
Concepto
En derecho privado una cosa es una porción delimitada e impersonal del universo
material, que es susceptible del dominio o poder humano, es decir que es pasible de
estar sujeta al poder del hombre.
Se destacan las siguientes cuatro características esenciales para que una realidad sea
considerada como cosa:
• Debe tratarse de un objeto material: los derechos, las energías, un patrimonio
en cuanto tal no son cosas ya que son objetos inmateriales, a ellos se los
denomina bienes; se consideran a las cosas materiales como bienes muebles o
inmuebles. Los bienes inmateriales (invenciones, dibujos, modelos industriales,
marcas de fábrica, obras artísticas, no son objetos de derechos reales, pero
pueden ser protegidos por otros derechos de dominio (Patentes de invención,
Patentes de dibujos industriales, Patentes de modelos industriales y registros
de marcas de fábrica, Derechos autor, etc.).
• El objeto debe ser delimitado o estar delimitado: lo que significa que debe
tener sustantividad: debe existir por sí mismo, ser sustancia, presentar cierta
cohesión. En cuanto a los objetos que son sólidos, bien sea naturales o
derivados de la naturaleza en si, como el caso de una piedra, de una fruta, de
un animal, de un árbol. También lo que provienen en ciertos casos, de la
intervención del hombre como el caso de: una mesa, una silla, una hoja de
papel, etc.
Excepcionalmente, la unidad jurídica de una cosa puede derivarse de razones
económicas, como es el caso de un enjambre de abejas o de un cumulo de
arena o de piedras que constituyen una cosa única, pero múltiple (cosa
múltiple), a pesar de que, desde el punto de vista físico, en ellas hay o se
encuentran muchos objetos: miles de abejas o de piedras, en los ejemplos
señalados.
• El objeto debe ser susceptible de apropiación: en el sentido de que el dominio
o poderío humano sobre ese objeto sea posible. El sol y las estrellas, por el
momentos al menos, no son jurídicamente cosas, a diferencia de la luna en
virtud de que su condición jurídica en derecho internacional esta
indeterminada. El aire libre y la luz, cuyo uso es común a todos los hombres

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tampoco son cosas; esto mismo debe decirse del agua fluyente, aun cuando no
con la misma seguridad.
• El objeto debe ser impersonal: el cuerpo de una persona viva no es una cosa;
el derecho a la integridad corporal es, por lo demás, uno de los derechos de la
personalidad. Las partes del cuerpo tampoco son cosas mientras y durante que
forman parte del cuerpo de una persona viva. Una vez separadas, se convierten
en cosas, dándose la posibilidad de su trasplante al cuerpo de otra persona, o
ser objeto de uso con fines científicos o de humanidad.
• Los aparatos, prótesis o miembros artificiales que se fijan al cuerpo humano (el
oro utilizado en la dentadura o de una articulación artificial para permitir el
movimiento de miembros superiores o inferiores del ser humano) se asimilan
a las partes naturales del cuerpo humano en virtud de su función que es la de
dar o permitir el bienestar físico del hombre. Pero una peluca y una dentadura
postiza si son cosas, por no afectar su separación física la integridad anímica del
cuerpo.

Clasificación de las Cosas


En vista de la importancia que tienen los bienes (las cosas), por ser el objeto inmediato
sobre el cual recaen los derechos, han sido clasificados de distintas maneras, no solo
tendiendo con ello a una sistematización de su estudio, sino a los fines de destacar la
diversa disciplina jurídica que, de acuerdo con sus características, recae sobre toda clase
de bienes. Los bienes materiales se llaman cosas.
Las cosas pueden clasificarse en:
• COSAS MUEBLES
El que por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable
de un lado a otro, siempre y cuando el ordenamiento jurídico no le haya
conferido carácter de inmueble por accesión, se consideraron así a las partes
sólidas o fluidas que están separadas del suelo (las piedras, tierras, metales,
etc.)
▪ Por su naturaleza
Pueden cambiar de lugar, bien por sí mismo o movidos por
una fuerza exterior.
▪ Por el objeto a que se refieran o por determinarlo así la ley.
Son muebles por el objeto a que se refieren o por
determinarlo así la ley:
✓ Los derechos
✓ Las obligaciones
✓ Las acciones que tienen por objeto cosas muebles.
✓ Las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y
de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes

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inmuebles, en este último caso, dichas acciones o cuotas de participación se


considerarán muebles hasta que termine la liquidación de la sociedad.
✓ Otros

• COSAS INMUEBLES:
El que no puede ser traslado de un lugar a otro, y se dividen por:
▪ Por su naturaleza:
Los que se encuentran por sí mismo inmovilizados, como ser los suelos y todo
aquello que se encuentren adherido a él, como el caso de un edificio
o una casa.
Se consideran bienes inmuebles por su naturaleza:
✓ Los terrenos
✓ Los edificios en general, toda construcción adherida de modo
permanente a la tierra o que sea parte de un edificio.
Se consideran también inmueble.
✓ Los árboles mientras no hayan sido derribados.
✓ Los frutos de las tierras y de los árboles, mientras no hayan sido
cosechado o separados del suelo.
✓ Los hatos (conjunto de animales), rebaños, piaras y cualquier otro
conjunto de animales de cría, mansos o bravíos, mientras no sean de
sus pastos o criadero.
✓ Las lagunas, estanques, manantiales, aljibe y toda agua corriente.
✓ Los acueductos, canales o acequias que conducen el agua a un edificio o
terreno y forman parte del edificio o terreno a que las aguas que se
destinan
✓ Otros

▪ Por su destinación:
Aquellos bienes muebles que manteniendo su individualidad se unen a un
inmueble por su naturaleza, excepto los que son unidos de manera temporal.
Son bienes inmuebles por su destinación:
✓ El animal destinado a su labranza.
✓ Los instrumentos rurales.
✓ Las simientes
✓ Los forrajes y abonos
✓ Las prensas, coladero, alambiques, cubas y toneles
✓ Los viveros de animales
✓ Otros

▪ Por su Accesión:

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su


adhesión física y perpetua al suelo.
▪ Por su carácter representativo:
Los acreditativos de derechos reales sobre bienes inmuebles, ejemplo: título de
propiedad, acciones, etc.
▪ Por el objeto a que se refieren
Por ejemplo:
✓ Los derechos del propietario y los locatarios sobre los predios sujetos a
alquileres.
✓ Los derechos de usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el
de habitación.
✓ Las hipotecas
✓ Las acciones que tiendan a reivindicar inmuebles o reclamar derecho que se
refieran a los mismos

Las Cosas en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina


LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL
TÍTULO III BIENES
Capítulo 1
Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva
Sección 1
Conceptos
Artículo 225 - Inmuebles por su naturaleza.
Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera
orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

Artículo 226 - Inmuebles por accesión.


Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su
adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un
todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad
del propietario.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del
inmueble o a la actividad del propietario.

Artículo 227 - Cosas muebles.


Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.

Artículo 228 - Cosas divisibles.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas,
cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes
como a la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su
uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del
fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales.

Artículo 229 - Cosas principales.


Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas.

Artículo 230 - Cosas accesorias.


Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra
cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa
principal, excepto disposición legal en contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible
distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo
valor no hay cosa principal ni accesoria.

Artículo 231 - Cosas consumibles.


Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Son cosas no
consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque
sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.

Artículo 232 - Cosas fungibles.


Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro
individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en
igual cantidad.

Artículo 233 - Frutos y productos.


Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o
disminuya su sustancia.
Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de
la tierra.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.


Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o
disminuyen su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son
separados.

Artículo 234 - Bienes fuera del comercio.


Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida:
a. Por la ley
b. Por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones

Sección 2
Bienes con relación a las personas
Artículo 235 - Bienes pertenecientes al dominio público.
Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:
a. El mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la
legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua,
el lecho y el subsuelo.
b. Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas
marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan
y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta
la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden
nacional o local aplicable en cada caso.
c. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos
y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga
o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas
subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de
extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las
disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre,
delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias.
Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado
de la misma manera que los ríos.
d. Las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva,
la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o
lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

e. El espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la nación


argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial.
f. Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida
para utilidad o comodidad común.
g. Los documentos oficiales del Estado.
h. Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

Artículo 236 - Bienes del dominio privado del estado.


Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en
leyes especiales:
a. Los inmuebles que carecen de dueño.
b. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de
interés similar, según lo normado por el código de minería.
c. Los lagos no navegables que carecen de dueño
d. Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los
tesoros.
e. Los bienes adquiridos por el estado nacional, provincial o municipal por cualquier
título.

Artículo 237 - Determinación y caracteres de las cosas del estado. Uso y goce.
Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles.
Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.
La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el
carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos
235 y 236.

Artículo 238 - Bienes de los particulares.


Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que
tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales.

Artículo 239 - Aguas de los particulares.


Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños,
quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las
aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés
público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en
perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los
particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas
públicas, u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el
carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.
El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de
éstos derecho alguno.

Sección 3
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva
Artículo 240 - Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes.
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones
1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse
a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y
no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la
fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los
criterios previstos en la ley especial.

Artículo 241 - Jurisdicción.


Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la
normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

Capítulo 2
Función de garantía
Artículo 242 - Garantía común.
Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y
constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este
Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios
especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.

Artículo 243 - Bienes afectados directamente a un servicio público.


Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un
servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la
prestación del servicio.

Capítulo 3
Vivienda
Artículo 244 - Afectación.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda,


por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida
por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas
previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas
en la ley nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos
o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter
dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse
afectado el constituido en primer término.

Artículo 245 - Legitimados.


La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble está en
condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe
ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio
Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la
resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las
cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o
con capacidad restringida.

Artículo 246 - Beneficiarios.


Son beneficiarios de la afectación:
a. El propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o
descendientes.
b. En defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan
con el constituyente.

Artículo 247 - Habitación efectiva.


Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos uno de
los beneficiarios habite el inmueble.
En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca
en el inmueble.

Artículo 248 - Subrogación real.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los


importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio.

Artículo 249 - Efecto principal de la afectación.


La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación.
La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su
inscripción, excepto:
a. Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que
gravan directamente al inmueble.
b. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo
previsto en el artículo 250.
c. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la
vivienda.
d. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad,
incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre
el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de
indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en
una ejecución individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del
inmueble.
En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los
acreedores enumerados en este artículo.

Artículo 250 - Transmisión de la vivienda afectada.


El inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, excepto
que favorezcan a los beneficiarios de la afectación prevista en este Capítulo. Si el
constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede
ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o del conviviente; si éste se
opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben
ser autorizados judicialmente.

Artículo 251 - Frutos.


Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son
indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Artículo 252 - Créditos fiscales.


La vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de
muerte en todo el territorio de la República, si ella opera a favor de los beneficiarios
mencionados en el Art. 246, y no es desafectada en los cinco años posteriores a la
transmisión.
Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación, están
exentos de impuestos y tasas.

Artículo 253 - Deberes de la autoridad de aplicación.


La autoridad administrativa debe prestar asesoramiento y colaboración gratuitos a los
interesados a fin de concretar los trámites relacionados con la constitución, inscripción
y cancelación de esta afectación.

Artículo 254 - Honorarios.


Si a solicitud de los interesados, en los trámites de constitución intervienen
profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el uno por ciento de la
valuación fiscal.
En los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los
concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del tres por ciento
de la valuación fiscal.

Artículo 255 - Desafectación y cancelación de la inscripción.


La desafectación y la cancelación de la inscripción proceden:
a. A solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se
requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es
incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada
judicialmente.
b. A solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de
última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del
conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso
en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de éstos
c. A requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus
respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior
d. A instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos
en este capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios
e. En caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo, con
los límites indicados en el Art.249.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

ARTÍCULO 256 - Inmueble rural.


Las disposiciones de este Capítulo son aplicables al inmueble rural que no exceda de la
unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales

Concepto de Patrimonio
La palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), que significa
«lo recibido por línea paterna».
El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano (durante la
República Romana), periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los
patricios (de pater, ‘padre’) que se transmitía de generación a generación y a la cual
todos los miembros de una familia tenían derecho.
A pesar que el dominio, entendido como derecho sobre la esencia de la cosa, es decir,
el derecho absoluto sobre ella, no era de ningún individuo en particular, sino de la
familia como tal a través de las generaciones, en ese período se entendía que estaba
bajo el control o administración del padre de familia, quien podía disponer de los bienes
libremente, pero bajo la obligación de preservarla y aumentarla en la medida de lo
posible
La palabra también se utiliza para referirse a la propiedad de un individuo,
independientemente de cómo sea que la haya adquirido

DEFINICIÓN JURÍDICA
En el ámbito legal, el concepto es «el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a
una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de
estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y
derechos» (activos y pasivos).
Desde este punto de vista la consideración del valor de un bien patrimonial se
descontará del mismo el valor de las cargas que se hallen gravando los bienes
patrimoniales.

DEFINICIÓN MÁS AMPLIA


En referencia a personas reales y desde un punto de vista de uso amplio y menos preciso
del término, “lo heredado” generalmente se refiere a los bienes y derechos a los que los
individuos acceden como miembros de alguna comunidad.
Así, por ejemplo, se suele hablar del patrimonio como la herencia debido a la
pertenencia a una familia.

27
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso como
miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o
nacionales (Por ejemplo: el Patrimonio industrial, el Patrimonio Nacional, el Patrimonio
histórico de cada país, el Patrimonio cultural, Patrimonio arquitectónico, etc.) e incluso
Patrimonio de la Humanidad.

El PATRIMONIO se encuentra integrado por tres elementos:


• Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones:
Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y
obligaciones conectados, unidos entre si por algún elemento de hecho o de
derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se
entienda la existencia de un patrimonio jurídico.
• Su significación económica y pecuniaria: ya que solo las relaciones jurídicas de
carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), forman el
contenido del patrimonio. Es decir, relaciones jurídicas valorables en dinero,
porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien valorado en una
cantidad determinada.
• Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque para
que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, algo o alguien
que en su universo propio que las detente, sea persona natural o jurídica. Si se
tiene el derecho es acreedor o titular potestativo de un crédito, esta es una
posición activa; por el contrario, si se tiene la obligación o el deber se es deudor
y se está en una posición pasiva.
El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier ámbito, no es
menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la persona, con su muerte, o
de la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su extinción forzada por
quiebra u otros elementos.
El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial transmisible a
herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en cartera en el
mundo de las sociedades y entes colectivos.
La teoría del patrimonio considera que el patrimonio es independiente de los bienes que
una persona posea. Inclusive, una persona puede no tener ningún bien, y aun así, tiene
un patrimonio. Es decir, es una aptitud para poseer, de tal forma que el patrimonio de
una persona también incluye derechos de propiedad futuros.

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO


Los elementos del patrimonio son:
• Los bienes: entendiendo como tales todos aquellos factores productivos, ya
sean materiales (edificios, máquinas, muebles, mercaderías, etc.), o

28
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

inmateriales (derechos de traspaso, patentes, fondo de comercio, etc.) que la


empresa utiliza para intentar el logro de sus objetivos, unas veces para servirse
de ellos (bienes de uso), y otras para sus intercambios en el mercado (bienes
de cambio)
• Los derechos: constituidos por aquellas situaciones jurídicas en las que la
empresa se encuentra en situación de recibir, es decir, de sujeto acreedor
frente a terceros, como pueden ser los créditos frente a clientes, las
participaciones en otras empresas, los depósitos a su favor en entidades de
crédito, etc.
• Las obligaciones susceptibles de una valoración económica: situaciones
jurídicas inversas a las anteriores, en las que la empresa es deudora de otras
unidades económicas por compromisos derivados de contratos, o de su
condición de contribuyente: débitos a proveedores o suministradores,
préstamos obtenidos, tributos a satisfacer, etc.

Los elementos para que sean considerados como parte del patrimonio deben cumplir
con:
• Deben ser susceptibles de una valoración económica trasuntada en:
1. Valor de uso, es decir debe ser útil,
2. Valor de cambio, es decir ser susceptible de ser sustituido, porque solo así
tiene valor económico.
• Tienen que ser aptos para satisfacer las necesidades económicas y espirituales
del ser humano. A estos elementos no les basta que existan materialmente sino
tiene que ser reconocidos por el ordenamiento jurídico y el Derecho para su
existencia jurídica.
Debe haber normas que la respalden y les dé una calidad de: PATRIMONIO.

29
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

DIFERENCIA ENTRE “HECHO”, “HECHO JURÍDICO” Y “ACTO JURÍDICO”


HECHO
Cualquier suceso o acontecimiento ocurrido, al margen de la voluntad de las personas.
Es todo lo que acontece y puede ser percibido por los sentidos. No todos los hechos
producen efectos jurídicos.

HECHO JURÍDICO
Son aquellos hechos que producen consecuencias jurídicas. Su trascendencia jurídica
depende de que este regulado por la ley. Es la ley quien le da el carácter de jurídico a un
hecho. Son definidos como todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos.

Lícitos

Voluntarios
Hechos
Humanos Ilícitos
jurídicos
Involuntarios

Naturales

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Según el Art. 257 del Código Civil y Comercial: "El hecho jurídico es el acontecimiento
que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas”
Esto significa que nuestro Código ha tomado en cuenta la sola aptitud de producir tales
efectos para conceptuar jurídico al hecho de que se trata. No es necesario que haya
producido efectivamente tal consecuencia. Debido a esta caracterización tan amplia
podemos pensar que casi no pueda concebirse hecho alguno que, en determinada
circunstancia, no pueda resultar "susceptible" de producir consecuencias jurídicas.

Por ejemplo:
Un eclipse de sol, hecho aparentemente alejado de producir consecuencias jurídicas;
pero puede constituir hecho jurídico desde que se lo ponga como hecho condicionante
y de cuyo acaecer surjan derechos, es decir: “te daré un regalo si podemos ver el eclipse
de sol".

31
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho, para posteriormente


regular las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. El presupuesto de hecho
de la norma es un hecho jurídico. Es importante distinguir, dentro de los hechos
jurídicos en sentido amplio, los llamados actos jurídicos y los hechos jurídicos en
sentido estricto.
Un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por
la persona, mientras que los hechos jurídicos en sentido amplio pueden tener o no que
ver con la voluntad de las personas. En un acto jurídico, la voluntad de la persona es
esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los
hechos jurídicos son actos jurídicos

Ejemplos:
Son Hechos Jurídicos:
✓ La muerte
✓ La promulgación de una Ley.
✓ El nacimiento de una persona.
✓ Una declaración de guerra.
✓ Una catástrofe natural.

Son Actos Jurídicos:


✓ La firma de un contrato.
✓ El otorgamiento del consentimiento matrimonial.

ACTOS JURÍDICOS
Son actos humanos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato producir efectos
jurídicos.
Para que se dé el Acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante
capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo
que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de
existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos
se denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el
nombre de acto jurídico.
Los actos jurídicos son positivos o negativos, según que sea necesaria la realización u
omisión para que un derecho comience o acabe respectivamente.
• Actos positivos:
Nacimiento, modificación, extinción, etc. de un derecho, depende de la
realización del acto.

32
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Por ejemplo: La firma de un pagaré, la entrega de una suma de dinero, la


realización de un trabajo o de una obra de arte

• Actos negativos:
La conducta jurídica consiste en una omisión o abstención; tal es el caso de las
obligaciones de no hacer.
Por ejemplo: El propietario de una casa alquilada a una tercero debe
abstenerse de perturbarlo en el goce de ella; en este hecho negativo, en esta
abstención, consiste el cumplimiento de su obligación.

• Actos jurídicos unilaterales


Cuando para su perfección, requieren de la voluntad de una sola parte

• Actos jurídicos bilaterales


Cuando para su perfección, requieren el consentimiento de dos o más
voluntades, como los contratos.

• Actos entre vivos y de última voluntad:


Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de
cuya voluntad emanan, se llaman actos entre vivos, como son los contratos.
Cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos
de cuya voluntad emanan, se denominan actos de última voluntad o mortis
causa, como son los testamentos.

• Actos gratuitos y onerosos:


Actos a título gratuito son aquellos en que la obligación está a cargo de una sola
de las partes y responden a un propósito de liberalidad; tales los testamentos,
la donación, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los actos
onerosos las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista
de que la otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la compraventa, la permuta,
etcétera.

• Actos formales y no formales:


Actos formales o solemnes son aquellos cuya eficacia depende de la
observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Son no formales o no
solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad
alguna.

• Actos patrimoniales y de familia:


Los primeros son los que tienen un contenido económico. Los segundos, en
cambio, se refieren a derechos y deberes de familia.

33
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

• Actos de administración y de disposición o enajenación:


En el acto de administración sólo se transfiere la tenencia, el uso.
Por ejemplo: el arrendamiento, comodato, este acto no saca de la esfera de
actuación del sujeto al bien en cuestión.
En los de disposición se transmite el dominio, la propiedad de la cosa.
Por ejemplo: la enajenación y el gravamen.

• Actos abstractos de causa y causados:


El acto abstracto no obstante de constituir una declaración de voluntad que
revela el ánimo de generar efectos jurídicos que, interesen al agente, no lleva
la causa incorporada en sí.
Por ejemplo: El giro de una letra que conteniendo una obligación de pago,
puede deberse a diversas causas.
El acto causado tiene causa evidente y notoria.
Por ejemplo: el arrendamiento

34
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

Estudio del contrato


Podemos definir como Hecho Jurídico un acontecimiento susceptible de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones.

Un acto Voluntario lícito en virtud del cual una o más personas se obligan a favor de otra
u otras al cumplimiento de una prestación de dar, hacer, o no hacer es un contrato
Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una voluntad
común destinada a reglar sus derechos.

Los contratos pueden ser:


▪ UNILATERALES o BILATERALES
▪ ONEROSOS o GRATUITOS
▪ CONSENSUALES o REALES
▪ DE ADHESIÓN
▪ FORMALES y NO FORMALES
▪ CONMUTATIVOS o ALEATORIOS
▪ NOMINADOS o INNOMINADOS
▪ ÚNICOS
▪ DE EJECUCIÓN CONTINUADA o DE TRACTO SUCESIVO

Contratos
UNILATERALES: Una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta última quede
obligada.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Por ejemplo: una donación

BILATERALES: Las dos partes del contrato están recíprocamente obligadas por los
derechos y obligaciones que del contrato derivan.
Por ejemplo: una escritura sobre una propiedad, el contrato de seguros

ONEROSOS: Suponen la existencia de beneficios y gravámenes recíprocos, con un


sacrificio equivalente de ambas partes.
Por ejemplo: las operaciones de compraventa son contratos onerosos ya que el
vendedor obtiene un crédito por lo que vende y, a su vez, entrega algo, mientras que el
comprador recibe lo comprado y debe pagar algo a cambio.

GRATUITOS: En el que el beneficio que recibe una de las partes no se corresponde con
el sacrificio que realiza la otra, puesto que recibe una ventaja o beneficio sin carga o
gravamen por su parte.
Por ejemplo: la donación, aunque a veces se establecen algunas cargas para el
donatario; el comodato caracterizado como préstamo de uso esencialmente gratuito; o
el simple préstamo donde sólo existen obligaciones para el prestatario.

CONSENSUALES: Aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento, o sea


aquellos que quedan perfeccionados o concluidos con todos sus efectos desde que las
partes se ponen de acuerdo, aún antes de ser entregada la cosa, materia del contrato.
Por ejemplo: el contrato de trabajo entre un empleador y un trabajador no requiere del
cumplimiento de formalidades especiales para reconocer su validez ni su existencia, e
incluso la relación laboral puede probarse en muchos casos sin necesidad de que haya
sido previamente firmado un contrato escrito, en aquellos casos en los cuales la ley no
exija de este requisito.

REALES: Aquellos para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye
su objeto. Es decir que el contrato queda concluido desde el momento en que una de
las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versare el
contrato.
Por ejemplo: La Prenda, deudor y acreedor firman una prenda de un bien, si el deudor
cumple con las condiciones del contrato firmado, en algún momento el bien será suyo,
en caso contrario el acreedor tiene el derecho a prendar el bien para cobrarse la deuda.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

DE ADHESIÓN: Aquellos en los no existe equilibrio de la voluntad de las partes, ya que


una de ellas impone condiciones que la otra se ve obligada a aceptar por la necesidad
de celebrarlo.
Por ejemplo: el contrato de seguros, la contratación de una cuenta bancaria, la
contratación de una Obra Social o Medicina Prepaga.

FORMALES: Aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito para
que sean válidos, para los cuales la ley exige una forma para su validez.
Por ejemplo: la compra venta de inmuebles deben otorgarse bajo escritura pública. El
matrimonio es un contrato formal solemne, ya que la voluntad de las partes, por
exigencia legal requiere una formalidad particular sin la cual el contrato no tiene eficacia
jurídica

NO FORMALES: Aquellos que admiten cualquier forma para su constitución, tienen su


exteriorización libre pudiendo celebrarse en cualquier forma válida como manifestación
negocial. Las partes contratantes pueden crear formalidades donde la ley no las exige.
Sí debe existir según la ley un medio de prueba de la celebración del contrato.
Por ejemplo: cualquier contrato de compra venta

CONMUTATIVOS: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes
son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico.
Por ejemplo: el contrato de compraventa de una casa, a cambio del dinero obtenemos
la casa
ALEATORIOS: Aquellos que surgen cuando la prestación depende de un acontecimiento
futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta
el momento que se realice este acontecimiento futuro. Entre las características comunes
de los contratos aleatorios destacan: la incertidumbre sobre la existencia de un hecho,
como en la apuesta, o bien sobre el tiempo de la realización de ese hecho, el cuándo.
Por ejemplo: el contrato de seguros, las rifas, la lotería…

NOMINADOS O TÍPICOS: Aquellos contratos que se encuentran previstos y regulados en


la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a
las que acudir. La ley les da un nombre.
Por ejemplo: Contratos de Compraventa, Contratos de Arrendamientos, Contratos de
Seguros…

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

INNOMINADOS O ATÍPICOS: Aquellos para los que la ley no tiene previsto un nombre
específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella, para
poder completar situaciones no previstas por las partes en el contrato, es necesario
acudir a la regulación de contratos similares o análogos.
Por ejemplo: contratos de Tiempo compartido, Contratos de Garage…

ÚNICOS: Aquellos en los que el cumplimiento de las obligaciones que de ellos emanan
agota la razón de ser del contrato. Con el cumplimiento de las obligaciones el contrato
termina. Los contratos de ejecución única pueden ser: de ejecución instantánea.
Por ejemplo: la compra venta en la que una vez pagado el precio se entrega la cosa; o
de ejecución continuada, donde las obligaciones se reproducen a través del tiempo, por
ejemplo: el contrato de trabajo donde el trabajador ejecuta un servicio material o
intelectual durante su vigencia y el empleador paga una remuneración por dicho servicio

DE EJECUCIÓN CONTINUADA O DE TRACTO SUCESIVO: Aquellos en los que el


cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado, y que, por
deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales;
éstos términos pueden ser:
a. Ejecución continuada: ejecución única, pero sin interrupción.
b. Ejecución periódica: varias prestaciones que se ejecutan en fechas
establecidas.
c. Ejecución intermitente: se da cuando lo solicita la otra parte

También se establecen los medios de prueba de los contratos, estos son Instrumentos
Privados o Públicos
Instrumentos Privados: La confesión de partes, las presunciones, los testigos, los
previstos en el Código de Comercio (Libros contables, Libros Rubricados, etc.) o en el
Código de Procedimientos (informes de peritos, reconocimiento judicial, etc.)
Instrumentos Públicos: Escrituras u otras certificaciones de Escribanos, Partidas de
Nacimiento, de Casamientos, etc.

Vicios del consentimiento


El vicio del consentimiento es la ausencia de una voluntad sana con el objetivo de
falsear, adulterar, anular dicha voluntad y alcanzar propósitos deseados lo cual
compromete su eficacia. La voluntad queda excluida cuando el consentimiento en su
forma exterior está viciado.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Contendrán vicios del consentimiento aquellos actos jurídicos que no hayan sido
realizados con intención y libertad, mientras que los realizados sin discernimiento serán
actos jurídicos inexistentes.
Cuando aparecen Actos Jurídicos con vicios o defectos es aplicable el régimen de
nulidad
Las nulidades pueden ser:
• Absolutas: Cuando se agravian intereses básicos de la Sociedad, que
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres
• Relativas: Cuando atienden a los intereses de las partes

Nulidad – Caducidad - Rescisión

Nulidad
Causa originaria. Ineficacia del Acto Jurídico para producir sus efectos.
Características
• Es legal, aunque es declarado judicialmente; no es creado por los jueces, sino
que es creado por una la ley.
• Sólo es aplicable a actos jurídicos, sólo ellos son susceptibles de nulidad.
• El defecto tiene que ser originario, intrínseco y esencial.

Casos de nulidad
La nulidad de un acto puede producirse por muchos motivos, entre los cuales podemos
mencionar:
• Ausencia de consentimiento real en un acto jurídico que lo requiera.
• Incumplimiento de requisitos formales en un acto jurídico que lo requiera.
• Ausencia de causa que da origen al acto jurídico. Simulación del acto sin
verdadero ánimo de realizarlo
• Ausencia de la capacidad de las personas que realizan el acto: menores de edad
o incapaces.
• Objeto ilícito, es decir, está prohibido por ley.

Caducidad
Causa posterior. Pérdida de derechos a modo de sanción ante el incumplimiento de
cargas u obligaciones. La caducidad puede ser legal o convencional.
Rescisión
Decisión de una o las dos partes del contrato de no continuar con el mismo.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

PERSONAS
Entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones
Las personas pueden ser:
Menores: Las personas que no han cumplido los 18 años de edad
Menores Adolescentes: De 13 años a 18 años de edad
Adultos: Mayores de 18 años
Fin de la existencia de las Personas Físicas
Muerte o presunción de fallecimiento (tres o dos años en caso de incendio, terremoto,
guerra, accidente aéreo o naufragio)

• Estado
• Municipalidad
• Iglesia
Persona
jurídica o de Pública
existencia
ideal • Sociedades
• Fundaciones
Privada

Capacidad
La aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones se llama
capacidad.
Esta capacidad se relaciona con la aptitud mental de una persona o con la función que
desempeña en la celebración de un acto jurídico.
La capacidad puede ser: Capacidad de hecho o de ejercicio o Capacidad de derecho,
según se refiera al goce o al ejercicio de los derechos respectivamente.
Ser titular de un derecho no significa poder ejercerlo, así es como la Capacidad de
ejercicio es la aptitud para ejercer un derecho.
Se adquiere capacidad de hecho o de ejercicio a partir de los 18 años de edad
Se entiende por incapacidad el no tener la capacidad legal para ejercer un derecho.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

La incapacidad de hecho absoluta se da en el caso de:


• Las personas por nacer: Si bien la persona comienza su vida desde la
concepción en el seno materno, su existencia jurídica está supeditada al hecho
de que nazca vivo: si muere antes de estar completamente separado de la
madre se reputará que nunca ha existido (Art. 24 CCyC)
• Los menores y adolescentes: aquellos menores de 0 a 13 años (Art. 24 y 26
CCyC). Son incapaces de hecho absolutos, sí celebran pequeños contratos como
ser: de transporte mediante el pago del boleto en transporte público, o la
adquisición de algunos bienes como artículos de librería, etc., parte de la
doctrina los considera mandatarios de su representante legal y parte entiende
que es la costumbre la que otorga validez a esos contratos.
• Las personas declaradas incapaces por sentencia judicial (Art. 24 CCyC): Como
sucede en algunos casos con los dementes o enajenados mentales; debe
considerarse demente a toda persona que a consecuencia de una perturbación
de sus facultades mentales; carece de aptitud para conducirse a sí misma y en
sus relaciones de familia y para administrar sus bienes.
Requisitos que debe cumplir:
✓ Formales: El pedido de declaración de demencia tiene que ser
legitimado por un examen médico de facultativo
✓ De fondo: Verificación de la dolencia y declaración de demencia
dictada por juez competente.
La incapacidad de hecho relativa se da en el caso de:
Aquella que afecta a determinadas personas privándoles de ciertos derechos subjetivos
en consideración de determinadas circunstancias. La persona sufre limitaciones en casos
especiales:
• Quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a
otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio;
• Los disminuidos en sus facultades cuando, el juez estime que del ejercicio de su
plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o
patrimonio;
• Quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus
bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en
este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes
o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio.
La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,
ascendientes y descendientes.
Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas
relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Características de la Incapacidad de hecho relativa


✓ Es una excepción.
✓ Afecta solo a determinadas personas.
✓ Es inmutable. El afectado no puede ejercer sus derechos limitados ni por
si ni por terceros por él.
✓ Es temporal. Solo dura el tiempo que dura la causa establecida en la ley.
✓ Es textual. Está señalado y tipificado por la ley. No pueden ser creadas
por la autonomía de la voluntad.

En caso de personas jurídicas o de existencia ideal, la capacidad de derecho se refiere a


actos no prohibidos por las leyes y fijados por los estatutos. La voluntad de las personas
se expresa por medio de sus representantes.

Algunos conceptos básicos sobre derecho de seguros


La realidad es que la previsión es una herramienta fundamental para la continuidad de
una persona sea física o jurídica que está expuesta a numerosos percances que la lleven
a importantes pérdidas, una de las formas más importantes y mejores de previsión que
existen es el Contrato de Seguro.
Analicemos primero el concepto de Patrimonio, para poder comprender mejor lo
antedicho.

Según nuestro Código Civil y Comercial:


Art. 15: “Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que
integran su patrimonio…”

Art. 16: “…Los bienes materiales se llaman cosas…”

Podemos decir que el patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes


a una persona, que tiene una utilidad económica y por ende susceptibles de una
estimación pecuniaria. Este patrimonio comprende tanto un activo como un pasivo.
El patrimonio de una persona se encuentra expuesto a eventuales pérdidas producto de
situaciones de diversa naturaleza, esto puede provocar una pérdida importante o la
pérdida completa del activo como un incremento importante del pasivo, esto pone en
peligro todo lo que la persona ha logrado en su vida si no cuenta con los recursos
necesarios para hacer frente a estas adversidades, uno de estos recursos es el Seguro.

42
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

SOCIEDADES
Para entender los distintos puntos que veremos es conveniente hacer un breve resumen
sobre Sociedades.
Las sociedades son personas jurídicas.
Asociaciones Civiles y Sociedades

Asociaciones Civiles. Sociedades


Se constituye por instrumento Se puede constituir por instrumento público
público. o privado.
No se publican su constitución. Algunas sociedades comerciales
obligatoriamente publican su constitución
(Ejemplo: S.R.L. y S.A.)
No es necesario que lleven un libro Están obligados a llevar el libro contable.
comercial (balance).
No tienen fin de lucro. Persiguen un fin de lucro.

Las Sociedades que se desarrollarán son la Sociedades Comerciales ya que son las que
nos preocupan en nuestro estudio. Estas sociedades están reglamentadas por la Ley
19550 General de Sociedades.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Art.1 Ley 19550.


Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o
intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las
pérdidas.
La sociedad unipersonal* sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad
unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.
*Aparecen las Sociedades Unipersonales, que sólo pueden ser Sociedades Anónimas
(SAU)

Caracteres:
1. Pluralidad de personas físicas en todo tipo de sociedad, salvo en las Sociedades
Anónimas
2. Organización. Se debe cumplir un requisito formal, que la constitución de la
sociedad por escritura pública.
3. Tipicidad. (uno de los tipos previstos por la Ley 19550)
4. Aportes de socios a un fondo común, estos aportes pueden ser de dinero,
bienes o trabajo. Los socios pueden aportar en distinta medida, lo importante
es el aporte de todos
5. Fin económico. Se busca obtener una utilidad que pueda apreciarse en dinero,
aunque no es obligatorio que sea específicamente dinero.
6. Participación de los beneficios y soportando las pérdidas, es decir la
coparticipación en el riesgo empresario.

Elementos de las Sociedades Comerciales.


Generales:
▪ Capacidad: Cualquier persona física puede constituir una sociedad, si son
menores deben estar emancipados comercialmente
▪ Consentimiento: Para que un acto sea voluntario se necesitan tres elementos:
Discernimiento; libertad; e intención. El consentimiento tiene que ser real y sin
vicios. Si esa voluntad es atacada por el error, dolo o violencia puede anularse
la participación de ese socio.
▪ Objeto: Es la actividad económica que tiene la sociedad. Ese objeto tiene que
ser preciso; posible; determinado y licito.
▪ Forma: Se debe cumplir un requisito formal, que la constitución de la sociedad
por escritura pública. Todas las sociedades se deben de inscribir en el registro
público de comercio (R.P.C.). Si se trata de una sociedad de responsabilidad
limitada o una sociedad anónima se debe publicar en el boletín oficial, el resto

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

de las sociedades no se publican en el boletín oficial, pero sí deben hacer la


inscripción correspondiente en el registro público de comercio como acto
obligatorio.

Particulares o Específicas:
▪ Fondo común: son los aportes que hacen cada uno de los socios a la sociedad.
La sumatoria de todos los aportes constituye el capital social, el cual puede ser
modificado en principio hasta que se modifique el contrato social.
El patrimonio social se debe distinguir del capital social, porque el patrimonio
está especificado en el balance. Los aportes son de distintos tipos de acuerdo a
la sociedad a la que se aporta. En las sociedades por interés (colectivas,
comanditas simple, capital e industria) se puede aportar cualquier bien porque
la responsabilidad de los socios llega también a su patrimonio propio.
▪ Participación en ganancias y pérdidas: el contrato puede indicar el modo en
que puede representarse las ganancias y las pérdidas entre los socios.
▪ Affectio societatis: es el consentimiento psicológico de los socios, lo cual
significa el ánimo de constituir una persona jurídica distinta a ellos con el fin
social. (El único fin de las sociedades comerciales es el fin de lucro).

Importante a tener en cuenta: Los socios de una sociedad comercial según el tipo
societario, pueden adquirir responsabilidad limitada a los aportes suscriptos y a las
ganancias que se hubieren devengado, o bien pueden ser subsidiaria, ilimitada y
solidariamente responsables por las deudas sociales.
Los socios con responsabilidad limitada nunca responden con su patrimonio por las
deudas de la sociedad, sólo responde el patrimonio social, nunca un acreedor va a poder
ejecutar los bienes particulares de los socios por deudas de la sociedad, ni aún en caso
de quiebra de la misma.
Si las sociedades son de responsabilidad ilimitada o solidariamente responsables, los
socios responden con todo su patrimonio, y por ende los acreedores de la sociedad
podrán ejecutar los bienes particulares de los socios para hacer frente a las deudas de
la sociedad.

NULIDADES SOCIETATIS (Nulidad de una Sociedad):


Existen distintas posibilidades que pueden causar la nulidad (dejar sin efectos) una
sociedad, ellas son:
▪ Falta de capacidad de algún socio:
Si la incapacidad es de hecho y no hay una ratificación de representante. En
principio el contrato será nulo, pero solamente si es una sociedad de 2 personas

45
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

o el incapaz tiene la mayoría del capital o su actividad es de capital e industria.


Si la incapacidad es de derecho la ley prohíbe al incapaz actuar y se siguen las
mismas reglas que antes dicha pero hay excepciones. Se anula totalmente el
contrato si los demás socios sabían de su incapacidad.
▪ Vicios del consentimiento:
Son vicios del consentimiento (dolo, error, violencia) se rigen las mismas reglas
que antes de vigencia del contrato.
▪ Vicios del objeto:
Si no cumple con el objeto (que tiene que ser posible, determinado y lícito).
▪ Vicio en la tipicidad:
Cuando se constituye una sociedad distinta a las indicadas por la ley 19.550.
▪ Vicios de fondo subsanable:
Falta de algún dato importante en el contrato que haya omitido el socio como
su firma o la fecha misma del contrato.

Tipos de sociedades
• Sociedad Colectiva.
• Sociedad en Comandita Simple.
• Sociedad en Comandita por Acciones.
• Sociedad de Capital e Industria.
• Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• Sociedad Anónima.

• Sociedad Colectiva.
La responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Como toda
sociedad tiene 3 órganos de funcionamiento: (asamblea, administración y
fiscalización).
Subsidiaria, porque los acreedores para poder ejecutar a los socios, primero
deben cumplir con el requisito de ejecutar y agotar todos los bienes de la
sociedad.
Solidaria, porque cada uno de los socios responde por el total de la deuda
social.

Debido al papel preponderante de los socios, no existe una razón social,


debiendo constar el nombre de todos los socios o de uno de ellos con el
aditamento de y Cía., y las palabras sociedad colectiva.
La administración se encuentra a cargo de cualquiera de los socios
indistintamente.

• Sociedad en Comandita Simple.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Está constituida por 2 tipos de socios, comanditados y comanditarios. Los socios


comanditados responden como los socios de la sociedad colectiva, o sea
ilimitada, solidaria y subsidiaria. Los socios comanditarios responden en forma
limitada con su aporte, o sea sólo responden por el capital social suscripto. La
constitución de éste se puede hacer por instrumento público o privado y no
tiene la necesidad de publicarse.
La denominación debe integrarse con el nombre de alguno de los socios
comanditados e ir acompañada por la sigla S.C.S.
La administración y representación de la sociedad sólo está a cargo de alguno
de los socios comanditados. Está prohibido que el socio comanditario sea
administrador salvo caso de urgencia, esto es por quiebra, muerte, incapacidad
del socio comanditado.

• Sociedad en Comandita por Acciones.


Es similar a la anterior en cuanto a las categorías de socios, la diferencia consiste
en que los socios comanditarios ven representado su capital por acciones. Están
sujetas a las normas de las Sociedades Anónimas. En su denominación deben
figurar las palabras Sociedad en Comandita por Acciones o su abreviatura (SCA)

• Sociedad de Capital e Industria.


Esta sociedad está formada por 2 tipos de socios: el capitalista y el industrial.
El socio capitalista aporta el capital, las obligaciones de dar, es responsable
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. El socio
industrial aporta obligaciones de hacer, idea, esfuerzo, invento, industria, sólo
responde por las obligaciones sociales con las ganancias aún no percibidas.
La denominación se integra con el nombre de algún socio capitalista y las
palabras sociedad de capital e industrial o su abreviatura (SCI)
✓ Asamblea:
Es la reunión de todos los socios o sea capitalistas e industriales. El monto
con que el socio industrial participa en el voto es igual al del socio capitalista
de menor aporte.
✓ Administración:
La puede realizar cualquier socio.
✓ Fiscalización:
La puede realizar cualquier socio.

• Sociedad de Responsabilidad Limitada.


Todos los socios adquieren responsabilidad limitada a la integración de sus
aportes, el capital social se divide en cuotas y el número de socios no puede
exceder un total de 50. Todas las cuotas deben ser de igual valor y divisibles por
10.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El capital debe estar suscripto íntegramente al constituirse la sociedad y los


aportes en dinero deben efectuarse en un 50% como mínimo y no prolongarse
más allá de los 2 años de su integración. En todos los casos los socios responden
por el capital suscripto. Los aportes deben ser siempre obligaciones de dar.
Las cuotas de una S.R.L. son partes y por ello integran el patrimonio de su
titular, son susceptibles de transmisión hereditaria, copropiedad, pueden ser
embargadas y darlas como prendas, etc.
La administración y representación social estará a cargo de uno o más gerentes
que pueden ser socios o no, si son varios actúan como órgano colegiado y son
elegidos por mayoría de socios.
Puede establecerse un órgano de fiscalización, que es obligatorio si la sociedad
tiene 20 socios o más.
La denominación social puede incluir el nombre de uno más socios,
acompañada de S.R.L.
Si tiene 20 socios o más, su regulación se asimila a las sociedades anónimas.

• Sociedad Anónima.
La Sociedad Anónima, es un tipo de sociedad donde la relación social está
establecida por la posesión de acciones. Sus accionistas tienen una
responsabilidad limitada a la cantidad de acciones que posean. Otra
característica distintiva de esta sociedad es que posee un fuerte control por
parte del Estado.

Existen dos clases de Sociedad Anónima, la cerrada, es decir aquella que no


cotiza en la bolsa, y la abierta que es aquella que si lo hace. El funcionamiento
de estas sociedades está normado por su estatuto, el que establece su nombre,
objeto social, duración, capital, directorio, régimen de elecciones, y demás
normas de gobierno y operación
✓ Responsabilidad:
La propiedad de la sociedad anónima (S.A.) es de sus accionistas quienes
tienen limitada su responsabilidad a los aportes realizados.
✓ Cantidad de Accionistas:
Pueden ser uno o más socios accionistas.
✓ Accionistas extranjeros:
En general, los extranjeros pueden tener hasta el 100% de participación en
una empresa argentina. Sin embargo, pueden existir restricciones aplicables
según la actividad comercial seleccionada.
✓ Directorio:
Los directores de una sociedad anónima pueden ser de cualquier
nacionalidad, pero la mayoría de ellos deben tener residencia en Argentina,

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

y todos deben establecer un domicilio especial en Argentina para la


recepción de documentación legal.
✓ Capital:
El capital de la sociedad debe estar totalmente suscripto al momento de la
formación, y el 25% integrado. Cuando la suscripción se efectúa con activos
no monetarios, se debe integrar la totalidad antes de solicitar la aprobación
de la autoridad de control. El Capital Mínimo a integrar se encuentra
regulado por el Art.186 de la LGS. El remanente del capital debe ser
integrado por los accionistas dentro de los 2 años. Los accionistas pueden
aumentar el capital hasta cinco veces sin aprobación oficial.
✓ Asambleas de Accionistas:
La asamblea ordinaria de accionistas debe ser convocada dentro de los
cuatro meses del cierre del ejercicio para tratar la memoria y estados
contables, nombramiento, gestión y compensación de los directores y
sindicatura y distribución de utilidades. Los directores y síndicos tienen el
derecho y obligación de atender a todas las asambleas.
✓ Administración y Representación:
La dirección de la gestión se delega en el directorio compuesto por uno o
más directores (en el caso de sociedades controladas debe haber por lo
menos tres) nombrados por los accionistas en asamblea o por la sindicatura,
según sea aplicable. Los términos se limitan a tres años, pero pueden ser
reelectos. El directorio debe reunirse por lo menos cada tres meses, excepto
los de las sociedades controladas que lo deben hacer cada mes. Una simple
mayoría es necesaria para formar quórum. Por lo general el presidente es el
representante legal de la sociedad, pero los estatutos pueden autorizar al
vicepresidente o a uno o más directores para ejercer esa función.
✓ Síndicos (Organismo de Contralor):
Obligatorio para las sociedades con un capital regulado por los Art.284 y 299
de la Ley 19550, y opcional para el resto. Los síndicos encargados de la
fiscalización los designa la asamblea de accionistas y deben ser abogados o
contadores públicos con título habilitante.
✓ Fiscalización estatal:
Procede cuando la sociedad hace oferta pública de sus acciones o
debentures, cuando el capital social sea superior a una suma determinada,
sean de economía mixta o participación estatal mayoritaria, realicen
operaciones de capitalización o ahorro, exploten concesiones o servicios
públicos, las que tomen dinero o valores del público con promesas de
prestaciones futuras (entre ellas están las compañías aseguradoras).

Sociedades Cooperativas
Este tipo de sociedades está regulado por la Ley 20337 (Ley de Cooperativas)

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El Art. 2 de esta ley plantea: Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes
caracteres:
1. Tienen capital variable y duración ilimitada.
2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.
3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus
cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores,
fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital.
4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza
aplicar excedentes a alguna retribución al capital.
5. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las excepciones
que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las
cooperativas de grado superior.
6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de
conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito.
7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas,
religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de
admisión vinculadas con ellas.
8. Fomentan la educación cooperativa.
9. Prevén la integración cooperativa.
10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que
para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42.
11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales
suscriptas.
12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino
desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación.

En este tipo de sociedades el capital es variable porque se prohíbe limitar el número de


socios, tampoco se pueden imponer condiciones de admisión vinculadas con ideas
políticas, religiosas, de nacionalidad, etc. Deben tener un mínimo de 10 asociados que
pueden ser personas físicas o jurídicas. Pueden constituirse por instrumento público o
privado y deben inscribirse en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
El capital se constituye por cuotas sociales, indivisibles y de igual valor que se
representan por acciones nominativas, de cuya suscripción debe integrarse por lo
menos un 5% y el resto en hasta 5 años.
Cada socio tiene un voto en las asambleas, independientemente del número de cuotas
sociales que haya aportado.
✓ Asamblea de Asociados:

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Es el órgano de gobierno, si los asociados supera los 5000 socios se determina


l asamblea de delegados, elegidos previamente en asambleas electorales.
✓ Consejo de Administración:
Está integrado por lo menos por tres consejeros elegidos por asamblea de
asociados, quienes a su vez pueden designar gerentes para el cumplimiento de
las tareas ejecutivas. Los consejeros deben ser asociados.
✓ Comisión fiscalizadora:
Es el órgano de fiscalización, puede ser unipersonal o ejercido por un síndico o
colegiado (integrado por un número impar de miembros). Deben contar con un
servicio de auditoría externa, y están sujetas a la auditoría estatal.
✓ Denominación:
Deben figurar las palabras Cooperativa Limitada.
✓ Concurso de acreedores:
Las cooperativas limitadas pueden ser concursadas, menos cuando operan en
contratos de seguros.

Asociaciones Mutuales
Están regidas por la Ley 20321 (Ley de las Asociaciones Mutuales), las define como
libremente constituidas por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, o de concurrir a su bienestar
material.
Deben inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades, lo que les acuerda el carácter
de objeto de derecho.
✓ Denominación:
Deben figurar las palabras, mutualidad, mutual, socorros mutuos, ayuda
mutua, o similar que permita identificar el objeto de la mutualidad.
✓ Socios:
Los socios pueden ser activos (personas físicas mayores de 21 años), o
adherentes (personas físicas mayores de 21 años y personas jurídicas que no
pueden integrar órganos directivos).
✓ Administración:
Podrán ser administradas por un órgano directivo compuesto por 5 miembros
o más.
✓ Órgano de fiscalización:
Compuesto por 3 miembros o más y tendrá la denominación que el estatuto
disponga.
✓ Órgano de gobierno:
Las asambleas que se convocarán mediante publicación en Boletín Oficial, en
ella los asociados deben votar personalmente y cada uno posee un voto
✓ Elección de autoridades:

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Por voto secreto


✓ Concurso de acreedores:
Las asociaciones mutuales no pueden ser concursadas, en caso de pedir
concurso se debe dar actuación al Instituto Nacional de Acción Mutual, que
decidirá si corresponde su intervención o liquidación.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

LEY 12988
PROHIBICIÓN DE ASEGURAR Y REASEGURAR EN EL EXTRANJERO

Esta Ley fue dictada en 1947 durante el gobierno de Juan D. perón, tratando de fijar
criterios para defender el mercado asegurador argentino, buscaba proteger no sólo al
mercado sino también a las empresas de seguros y reaseguro que
en él operaban. Es más, esta Ley en sus orígenes determina la
creación del IMAR (Instituto Mixto Argentino de Reaseguro)
Actualmente y luego de más de 65 años, las relaciones
comerciales y asegurativas han cambiado muchísimo y de la Ley
hoy queda sólo 4 artículos vigentes. (Hoy del 1 al 4)
La Ley reglamenta la prohibición de cubrir en el extranjero a
personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción
nacional.
También prevé la pena a ser impuesta, que es de hasta 25 veces
la prima del seguro contratado en el exterior y que será impuesta
tanto al tomador/ asegurado como al intermediario.
La Ley 12988 regula que también deben cubrirse exclusivamente en compañías
argentinas de seguros los intereses asegurables de la Nación, de las provincias, de los
municipios, de entidades autárquicas, etc.
También reglamenta la cobertura de bienes que entran al país y cuyo riesgo de
transporte sea por cuenta de quien lo reciba o que salgan del país y el riesgo de
transporte sea por cuenta de quien lo remita; esta cobertura deberá contratarse en
compañías nacionales.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El Artículo 1 de esta Ley plantea cuáles serán consideradas compañías argentinas con
capital y dirección radicados en el país, independientemente que su casa matriz esté o
no radicada en el extranjero.
Los Artículos 2 a 4 de la Ley constituyen un conjunto de vital importancia en la
protección del mercado asegurador argentino,
Lo pautado por la Ley 12988 en su Art. 2. Todas las personas, bienes o cualquier otro
interés de jurisdicción nacional deben ser asegurados en el país en entidades
aseguradoras previstas por la Ley 20091
Cuando se trate de los riesgos previstos en los Artículos 3º y 4º (bienes del Estado o de
importación o exportación) sólo se pueden contratar los seguros en compañías
argentinas de seguros.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Módulo 2 Hecho, Hecho jurídico y acto


jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

LEY 17418
LEY DEL CONTRATO DE SEGURO
Según el Art. 1º de la Ley 17418; en este tipo de contratos, una de las partes (el
asegurador) mediante una prima (aquí actúa la mutualidad y la estadística) se obliga a
indemnizar a la otra (el asegurado) por una pérdida o daño que haya sufrido debido a la
ocurrencia de un hecho incierto.
Del Art 1 podemos deducir que una persona “Asegurado”
traslada en el “Asegurador” a través del contrato de seguro los
efectos dañosos que un siniestro producirán en su patrimonio.
Vemos así que aparece como primer elemento configurativo del
contrato de seguro: la prima.
También se refiere a la ocurrencia del evento previsto, que ocasiona un daño,
obviamente al interés asegurado, lo que en definitiva configura la un siniestro y, además,
implícitamente plantea la existencia de un riesgo que fue causa del mismo.
Finalmente, este artículo determina la obligación del asegurador de resarcir el daño o
cumplir la prestación convenida, con lo que se cubre el amplio espectro de los seguros
tanto patrimoniales como los seguros sobre las personas.

OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO


Art. 2: El objeto del contrato del seguro es el riesgo (que exista un interés asegurable)
Este Art. 2 de la Ley de Seguros, tras establecer que el contrato de seguros puede tener
por objeto “toda clase de riesgo”, agrega dos condiciones: que haya un interés

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asegurable de parte del asegurado y que no exista una prohibición expresa de parte de
la Ley.
Una clase de seguros vedados por la ley serían los referidos a personas bienes o intereses
asegurables de jurisdicción nacional, cuyo aseguramiento en el exterior está prohibido
por la ley 12988.
Otros seguros prohibidos por la ley serian, por ejemplo, los de vida de menores de 18
años cuando sus beneficios no fueran sus ascendientes, descendientes, cónyuges o
hermanos a su cargo o los de muerte de los interdictos y menores de 14 años.

NATURALEZA DEL CONTRATO DE SEGURO


Art. 4: El contrato de seguro es consensual, los derechos y obligaciones recíprocos, tanto
de Asegurador como de Asegurado, comienzan desde el momento mismo en que se ha
celebrado la convención.
En seguros patrimoniales la naturaleza es resarcitoria o indemnizatoria
En seguros de personas la naturaleza es de previsión y capitalización
La propuesta del contrato de seguro, no obliga a las partes, puede supeditarse al previo
conocimiento de las condiciones generales.

CARACTERES DEL CONTRATO DE SEGURO


▪ Bilateral: Dos contratantes, crean obligaciones reciprocas durante la vigencia
del contrato. Siempre teniendo en cuenta que el Asegurador cumplirá su
obligación de indemnizar al Asegurado sólo en el caso de que ocurra el
siniestro.
▪ Consensual: Con el solo consentimiento y voluntad de las partes nacen las
respectivas obligaciones, aún antes de emitirse la póliza (Art. 4), esto implica
que comienza a ejecutarse desde el momento del consentimiento, no
necesitando ninguna formalidad. La voluntad de las partes puede expresarse
en cualquier medio de comunicación.
▪ No Formal: La forma es el instrumento, mecanismo o herramienta a través del
cual se exterioriza la voluntad, se manifiesta. Todos los contratos deben tener
una forma, porque si no se declara la voluntad entonces no se ha exteriorizado.
La ley a veces indica la forma para un determinado contrato; este es un contrato
formal. No sucede así con el Contrato de Seguros, la Ley de Seguros no impone
solemnidad alguna a cuyas observancias deban sujetarse las partes. La Ley
17418 no establece una forma determinada para la exteriorización de la oferta
y de la aceptación. Por lo cual el contrato de Seguros es No formal
▪ Aleatorio: La prima es medida por el alea, ya que depende de que suceda un
acontecimiento incierto

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▪ Condicional: Ambas partes del contrato están condicionadas. La obligación del


Asegurador está condicionada por el alea y la obligación del Asegurado (Valor
de la prima) está dada en tanto y en cuanto el Asegurador cumpla con su
obligación.
▪ Oneroso: El contrato de seguro es un típico contrato comercial y
como tal incluye una finalidad lucrativa más allá de su finalidad
social. Esta pretensión sólo puede tenerla el asegurador, no el
asegurado, si así lo hiciera el contrato de seguro resultará nulo por
vicio en la intención (Art.62 2° Párrafo LS). Por otro lado, el
asegurado está obligado al pago del monto de la prima para
permitir que sea válido cálculo estadístico que realizó el asegurador
para el pago de los siniestros.
▪ De consumo: Contrato de consumo es el celebrado a título oneroso entre un
consumidor final (persona física o jurídica) y otra persona que actúe
profesionalmente o produciendo bienes o prestando servicios. El asegurado es
consumidor final cuando contrata un seguro a título oneroso para destinarlo a
su consumo final o al de su grupo familiar
▪ De Duración: Regula una relación de plazo
▪ Causado: Ambas partes persiguen una causa. La causa fin del Asegurador es
cobrar el monto de la prima. La causa fin que persigue el Asegurado es la
asunción del riesgo por parte del Asegurador.
▪ Nominado: Surge de su nombre que es el de Contrato de Seguro
▪ Único y de Ejecución Continuada: Comienza a ejecutarse al inicio de la vigencia
y continúa de forma ininterrumpida hasta finalizar la misma. El Asegurador es
responsable, salvo interrupción de cobertura o rescisión del contrato
▪ Resarcitorio: El Asegurado sólo tiene derecho a percibir un importe equivalente
al monto de los valores perdidos a consecuencia de un siniestro. No permite el
lucro (obtención de ganancias)
▪ De Buena Fe: Característico de todo contrato comercial. Tanto Asegurado
como Asegurador deben actuar con la mayor lealtad. Por ejemplo: El
Asegurado al describir el riesgo y el Asegurador al redactar la póliza.
▪ De Adhesión: El Asegurado prácticamente no interviene en la configuración del
contrato, sino que está preestablecida por el Asegurador. En el contrato de
seguro las cláusulas deben ser previamente autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación (Art.23 y Subsgtes Ley 20091). En
caso de la no satisfacción del Asegurado con el contrato está en su derecho de
no celebrarlo o de interrumpirlo.
▪ Típico: La ley es la que esquematiza este tipo de contrato (elementos,
obligaciones, derechos, etc.)
▪ Personalísimo: El Asegurador asume un riesgo moral sobre el Asegurado, éste
no le es indiferente, es importante tener en cuenta que no se cubren las cosas,

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sino los intereses asegurables, de ello podemos admitir que no es lo mismo que
una cosa sea utilizada por una persona o por otra.

PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO


Normalmente las partes intervinientes en el Contrato de Seguro son: Asegurador
Asegurado – Tomador
Entre ellos debe existir Capacidad

Asegurador: Persona Jurídica, especializada en “asumir riesgo” y autorizada por la SSN


para operar en el mercado.

Asegurado: Titular o responsable de la integridad del interés asegurable. El asegurado


puede ser una persona física o jurídica. Generalmente la
figura del Asegurado coincide con la del Tomador, en caso
contrario es el Tomador el que celebra el contrato con el
Asegurador y lo realiza por cuenta ajena o sea por cuenta
de un tercero, siendo éste último y no el Tomador el titular
del interés asegurable.

Capacidad: Es de suma importancia destacar que existirá contrato de seguro, sólo si las
partes contratantes tienen la capacidad para celebrarlo

Seguros por Cuenta Ajena


Estos seguros son contratados por un tomador que no es el asegurado, el contrato lo
realiza por cuenta de un tercero, este tercero, puede ser:
• Una persona determinada:
Titular del interés asegurado. Ante el eventual siniestro sólo será abonado si el
asegurado sufre un daño patrimonial.
• De quien corresponda:
Son ejemplos de este tipo de seguros: Póliza de transporte de mercaderías,
donde el titular del bien varía en las distintas etapas del viaje, endosando la
carta de porte. Responsabilidad Civil de automotores, donde se cubre la
responsabilidad del “asegurado” y/o del “conductor”, tomando éste último la
figura del asegurado, aunque no esté nominado en póliza.

La relación la realiza el Tomador y el Asegurador, el asegurado cobra la indemnización


en caso de siniestro, aun habiéndose enterado de la existencia de la póliza luego del
siniestro, siempre y cuando pueda demostrar que es titular del bien

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El Tomador debe cumplir con todas las cargas y obligaciones impuestas por el contrato,
incluso la del pago de la prima. El incumplimiento de las cargas y obligaciones son
plausibles de sanción, aplicadas al asegurado en caso de siniestro.
El Tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato
(Art. 23 LS). Puede variar el contrato, reducirlo, rescindir, abandonar, transar, actuar en
justicia, comprometer en árbitros, rescindir las notificaciones y declaraciones del
asegurador. El tomador (si se encuentra en posesión de la póliza) puede incluso cobrar
la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho de exigir el consentimiento del
Asegurado. El tomador no necesita acreditar consentimiento del Asegurado si puede
demostrar que contrató la póliza por mandato de aquél o por una obligación legal
En caso de siniestro el Tomador debe colaborar en las tareas de salvamento
Los derechos del Asegurado derivan del contrato, siempre y cuando posea la póliza; en
caso contrario no puede disponer de esos derechos sin el consentimiento del Tomador
(Art. 24 LS)
Al no ser el Asegurado el contratante no está obligado a pagar la prima (que es
obligación del Tomador), pero el Asegurador tiene el derecho de exigirle dicho pago al
Asegurado en caso de insolvencia del Tomador (Art.27 LS)
El Tomador no está obligado a entregar la póliza al Asegurado, ni al síndico ni a un
liquidador de concurso o quiebra del Asegurado, antes de haber cobrado cualquier
derecho que tenga sobre el contrato (Art.25 LS)
Es muy frecuente este tipo de contratación en los seguros colectivos de personas, donde
la figura del tomador es distinta de la de los asegurados que se cubren y a quienes según
la Ley 17418 se les reconoce el derecho propio contra el asegurador (Art. 153)

CONTRATO DE SEGUROS
Para que exista contrato de seguro debe existir una “operación” entre Tomador y
Asegurador.
La propuesta es un instrumento precontractual fundamental para la
existencia del contrato, no obliga ni al tomador ni al asegurador, lo que
implica que el tomador puede decidir retirar dicha propuesta en
cualquier momento y que al asegurador puede no contestarla y esto no
le causa perjuicio alguno (Art.4 LS). Esto implica que el consentimiento
del asegurador da lugar recién entonces a las obligaciones de las partes,
este consentimiento debe ser formalmente aceptado y el silencio del
asegurador no puede considerarse como aceptación de la propuesta
sino, por el contrario, como rechazo de ella.
El asegurable manifiesta a través de la propuesta su deseo de contratar.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Normalmente la negociación entre asegurable y asegurador para concretar la


celebración de un contrato de seguro, se plasma con la presentación a este último de la
llamada “propuesta”, es decir, una solicitud o pedido normalmente presentado por
escrito por el tomador y/o el futuro asegurado o su representante en la que se indica:
✓ El nombre del tomador y/o asegurado,
✓ El interés asegurable que se pretende cubrir,
✓ Los riegos contra los cuales se quiere tomar el seguro,
✓ Las sumas aseguradas
✓ Todos los demás datos que le permitan al asegurador hacer una correcta
evaluación del negocio que se está proponiendo.

Existen dos tipos de propuestas: la solicitud o propuesta del contrato y la propuesta de


prórroga.
En caso de propuesta de prórroga presupone la existencia de seguro ya vigente frente
al cual el asegurado solicita se le prorrogue el plazo original, esta prórroga debe ser
presentada antes del vencimiento del plazo vigente, el Asegurador tiene 15 días a partir
del momento de la recepción de la propuesta para aceptar o rechazar la misma, pasado
ese lapso, si no rechazó la prórroga será considerada su aceptación. No aplicable a los
seguros de las personas (Art.4 LS)
La diferencia que existe entre la propuesta de prorroga y la renovación de un contrato
de seguro es que, prorrogar un contrato de seguro, implica extender a su vencimiento
la vigencia del mismo con las mismas condiciones y alcances originariamente pactados
por las partes, en cambio renovar un contrato de seguro representa que, al vencimiento
de su vigencia, se celebra un nuevo contrato que puede tener iguales o distintas
condiciones al anterior.

Un problema con la propuesta es que el asegurador no tiene legislado un plazo para


aceptarla o rechazarla, por lo cual se crea un espacio de incertidumbre respecto de los
derechos del asegurado.

Nacimiento de las Obligaciones del Contrato


Los derechos y obligaciones de las partes, empiezan desde que se ha celebrado la
convención, aún antes de emitirse la póliza. Es decir, con el consentimiento de las partes
(Art.4 LS)

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Vigencia del Contrato


La responsabilidad del Asegurador se inicia a las 12 hs del día en que se inicia la
cobertura y culmina a las 12 hs del último día del plazo establecido (Art. 18 LS). Salvo
pacto en contrario.

Plazo del Contrato


El contrato de seguro es de ejecución continuada y salvo que por la naturaleza del riesgo
la prima se calcule por un tiempo determinado, se presume que el período de seguro es
de un año (Art. 17 LS).
En caso de suspensión de la cobertura por algún motivo, la reanudación de la misma
generalmente está indicada en póliza.
Cuando el contrato se realice por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede
rescindirlo (Art.19LS)

Prueba del Contrato


“El contrato de seguro sólo puede probarse por escrito, sin embargo, todos los demás
medios de prueba serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito” (Art. 11LS)
Por supuesto que la prueba máxima del contrato es la póliza emitida por el Asegurador,
o en su defecto un certificado de cobertura provisorio.
Entiéndase por principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado
que provenga del Asegurador o Asegurado y que haga verosímil la existencia del
contrato

PÓLIZA DE SEGURO
Cuando el Asegurador acepta la propuesta se produce el consentimiento y entonces
emite la póliza. Este contrato debe ser entregado al Asegurado/Tomador.
En la práctica, la prueba capital de la celebración del contrato es la póliza que emite el
asegurador y en la que figuran las condiciones, términos, exclusiones y límites del
seguro.
Fundamentalmente la póliza debe reunir las siguientes características (Art.11LS):
• Redacción clara y fácilmente legible
• Debe contener:
✓ Nombres y domicilios de las partes
✓ Interés Asegurable o Personas Aseguradas
✓ Riesgos Asumidos
✓ Vigencia de la Póliza

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

✓Suma Asegurada
✓ Prima y Premio
• Firmada por el Asegurador

El Art. 11, obliga al asegurador a entregar una póliza “con redacción clara”, cuando una
cláusula de una póliza de seguro es ambigua u oscura, se interpreta en contra del
asegurador, por ser quien la redactó
En caso de que el Asegurador emita la póliza con alguna “diferencia”
respecto de la propuesta, ésta “diferencia” debe ser advertida al tomador
en forma clara a través de una cláusula destacada inserta en el aviso:
ADEVERTENCIA AL ASEGURADO en el frente de la póliza
El tomador tiene un plazo de 1(uno) mes para realizar el reclamo sobre
cualquier diferencia entre propuesta y póliza y sobre la cual no esté de
acuerdo, pasado este período se considerará que el contrato está aprobado por el
tomador (Art.12 Ley 17418)
Esta aceptación se presume solamente si en el frente de la póliza “en el anverso de la
póliza” el asegurador le advierte al tomador, en forma destacada, las consecuencias de
que no reclame dentro de los 30 días de recibidas la póliza con motivo de las diferencias
que presente esta con la propuesta original
Estas diferencias no tienen por qué afectar el resto del contrato, pero si al tomador no
le conviene la forma de aseguramiento propuesto por el Asegurador, puede optar por
rescindir el contrato
El 20 de septiembre de 2013 la SSN mediante Resolución 37803 modifica el Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (Art.25.1.1.2), estableciendo que las condiciones
contractuales a entregar deben ser:
• Condiciones Generales
• Condiciones de Cobertura Específicas y/o Condiciones Generales Específica
• Condiciones Particulares y/o Cláusulas Adicionales
• Cláusula de Cobranza del Premio, en los ramos que corresponda, y medios
de pago. Deberá consignarse la cantidad de cuotas otorgadas, importes y
vencimientos de cada una de ellas y, en su caso, adjuntar los formularios
para su pago
• Beneficiarios designados (en seguros de personas), en caso de
corresponder. Sólo deberán formar parte de las condiciones contractuales
de póliza, las cláusulas aplicables para la o las coberturas otorgadas

• Las Condiciones Generales, son aquellas que regulan en forma genérica el riesgo
cubierto por la póliza y que contienen las normas básicas destinadas a las

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

relaciones entre el asegurador y asegurado emergentes del contrato de seguro


que han celebrado.

• Las Condiciones Particulares establecen los elementos específicos y singulares de


cada contrato como debe ser, el nombre del asegurador y del
tomador/asegurado y domicilios, la descripción del interés asegurado, la vigencia
del seguro, la prima, las sumas aseguradas, las franquicias que pudieran resultar
aplicables.
Normalmente en las pólizas, en sus condiciones generales, se incorpora una
cláusula en la que se precisa que las partes contratantes se someten a las
disposiciones de la Ley de Seguros y a las de la respectiva póliza y que, en caso
de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares, predominan
estas últimas.

• Las Condiciones Generales Específicas son condiciones del contrato pero que se
refieren a un rubro en particular dentro de una rama general.
Por ejemplo: dentro de la rama robo, condiciones generales específicas de robo
viviendas particulares, dentro de la rama incendio, las condiciones generales
específicas del alcance de la cobertura de daños por humo, etc.

• Cláusula de Cobranza del Premio


“Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que este se
haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la
hora 24 del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora (o) del día siguiente a aquel en
que la aseguradora reciba el pago del importe vencido.
Sin perjuicio de ello el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago.
Si así lo hiciera quedará a su favor, como penalidad el importe del premio
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el
momento de la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones de póliza sobre la rescisión por causa imputable al asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado no
modificará la suspensión de la cobertura o rescisión del contrato estipulada
fehacientemente.
Transcurrido 60 días desde el primer vencimiento impago, el contrato quedará
resuelto de pleno derecho sin necesidad de intimación alguna. Producirá la mora
automática del tomador/ asegurado.”
La particularidad de esta cláusula es que es aplicable en la mayoría de los
contratos de seguros, salvo situaciones específicas de algunas ramas como
Caución, Vida Obligatorio, otras

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Endosos:
Al hacer efectivo un endoso relacionado con alguna modificación de la cobertura, sólo
deberá emitirse la o las cláusulas pertinentes a dicho endoso.
Todas las sumas aseguradas, montos o porcentajes relacionados con la o las coberturas
contratadas, deben constar indefectiblemente en el Frente de Póliza, haciéndose
expresa referencia de la cláusula pertinente.
Cuando se incluya una Cláusula que cuente con una “Advertencia al Asegurado” el texto
de la misma deberá incluirse en el Frente de Póliza sin perjuicio de formar parte de las
Condiciones Contractuales.

MODALIDADES DE PÓLIZAS
Las Pólizas pueden ser:
• NOMINADAS O NOMINATIVAS
• AL PORTADOR
• A LA ORDEN

• NOMINADAS:
Se consigna el nombre y apellido del Tomador y/o del Asegurado, lo cual
legitima abiertamente para Derechos y Acciones y también a las
obligaciones.
El derecho indemnizatorio derivado de estas pólizas sólo puede ser
transferido por conformidad del asegurador, mediante endoso expreso. En
los Seguros de Personas la póliza debe ser nominativa (Art. 13 LS)

• AL PORTADOR:
Los derechos quedan legitimados por el tenedor o
portador del contrato. Basta la sola posesión del mismo
para adquirir los derechos indemnizatorios, no obstante,
el poseedor del contrato debe demostrar que tiene interés asegurable sobre
la cosa en la que recaía la cobertura.

• A LA ORDEN:
Al nombre del Tomador le precede el texto “a la orden” o “a su orden”, esto
posibilita la transmisión del contrato por endoso

En estos dos últimos tipos de Contratos, para solicitar un reemplazo del contrato por
pérdida, destrucción o robo del mismo hay que presentar garantías suficientes del
tenedor del mismo (Art.13 LS)

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

En las pólizas a la orden o al portador no es necesario notificar del cambio del titular del
Interés Asegurable, como en las nominadas.

PRESCRIPCIÓN
Primero analizaremos qué es prescripción: Se entiende por prescripción la pérdida o
adquisición de un derecho por el mero transcurso del tiempo. Esta institución es muy
antigua y plantea la ausencia o la adquisición del ejercicio de un reclamo.

Según nuestro CCyC de la Nación:


ARTÍCULO 2534.- Sujetos. La prescripción opera a favor y en contra de todas las
personas, excepto disposición legal en contrario.
Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el
obligado o propietario no la invoque o la renuncie.

Existen dos tipos de prescripciones:


• La “prescripción liberatoria”: es aquella que libera al deudor de responder
cuando el acreedor no ejerció el derecho de reclamar por el cumplimiento de
una obligación o deuda luego de un plazo determinado.

• La “prescripción adquisitiva”: es aquella que plantea la adquisición del derecho


sobre algo por el mero transcurso del tiempo.

Para comprenderlo podemos ejemplificar con la ocupación de una propiedad (Arts.1897


y 1899 CCyC), si alguien ocupa un inmueble o predio durante determinado tiempo, paga
sus impuestos y nunca se le reclama por la posesión del mismo, al cabo de un tiempo
puede pedirle al juez que se lo declare formal propietario del predio, ya que hay una
falta de interés sobre el mismo por el verdadero propietario (a veces sucede que no
existe propietario del predio debido a que falleció).
A nosotros nos atañe la “prescripción liberatoria”, regulada por el Arts. 2554 al 2564
del Código Civil y Comercial de la Nación:
Podemos plantear que la prescripción no hace perder el derecho, sino la acción para
reclamar por medio de la justicia.
La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho
que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer
el derecho al cual ella se refiere

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Todas las acciones civiles y comerciales poseen un plazo de prescripción. También las
acciones penales, salvo aquellas situaciones que afecten los derechos esenciales del
hombre, como los delitos de lesa humanidad.
Las acciones fundadas en el contrato de seguro, prescriben en el plazo de un año, desde
que la obligación es exigible (Art.58 LS) (Art.2556 CCyC)
En caso de reclamos del Asegurador por la falta de pago por parte del Asegurado,
cuando la prima se pague en cuotas la prescripción se computa a partir del vencimiento
de la última cuota (Art.58 LS)
Cuando la prima se pague de una sola vez, la prescripción comenzará a correr a partir
del momento en que se haya cumplido el plazo establecido para su pago.
En el seguro sobre las personas, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa
desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá los 3 años
desde el siniestro (Art.58 LS)
En las pólizas de Responsabilidad Civil, el plazo de prescripción que tiene el asegurado
para reclamar al Asegurador el cumplimiento de su obligación comienza a correr a partir
de que exista condena firme contra el Asegurado.

CADUCIDAD EN EL CONTRATO DE SEGUROS


Se entiende por caducidad la pérdida de alguno de los derechos por incumplimiento de
las cargas u obligaciones (Art.36 LS)
Las cargas pueden ser: Convencionales o Legales, el incumplimiento de ellas da lugar a
caducidad convencional o legal.
Se entiende por “Caducidad Convencional” aquella en la que al asegurado se le impone
una carga convenida con el asegurador que no está prevista en la ley, y no cumple con
dicha carga.

Ejemplo:
En “Advertencia al Asegurado”, se establece que se deberá colocar una alarma en un
plazo de 30 días, su incumplimiento genera la caducidad convencional sobre los riesgos
afectados
Si el asegurador no ejerce su facultad dentro de los plazos legales previstos, se
“entiende” que ha aprobado el accionar del asegurado, por lo tanto, los derechos de
éste no caducan.
Se entiende por “Caducidad legal” aquella derivada del incumplimiento del asegurado
de cargas u obligaciones previstas en la ley.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Ejemplo
Art. 46 Carga de la denuncia del siniestro. Carga de proporcionar información
complementaria. → Art. 47 Pérdida del derecho a la indemnización
Art. 72 Violación de la carga de salvamento. → Liberación de la obligación de indemnizar
en la medida que el daño habría resultado menor sin esa violación.
Art. 77 Cambio de la cosa dañada. → Libera al asegurador a indemnizar
Art. 82 No notificar el cambio del titular del interés Asegurado. → Libera al asegurador
si el siniestro ocurre luego de 15 días de vencido el plazo de 7 días para notificar.
Art 116. No reconocer responsabilidad ni celebrar transacción sin ausencia del
asegurador. → Pérdida del derecho a la indemnización.
Otros

NULIDAD EN EL CONTRATO DE SEGUROS


La nulidad se da por defecto propio del vínculo contractual, éstos impiden la relación
contractual y anulan sus efectos en forma total o parcial
Producen la nulidad del contrato de seguro:
✓ Reticencia (Art.5 LS)
✓ Inexistencia del Interés Asegurable (Art.2 LS)
✓ Inexistencia del Riesgo (Art.3 LS)
✓ Nulidad del convenio que exonere al Asegurador por su mora (Art.50 LS)
✓ Nulidad del contrato celebrado con la intención de enriquecimiento por parte
del asegurado (Art. 62 LS)
✓ Nulidad de los contratos celebrados con la intención de enriquecimiento por
parte del Asegurado en los casos de pluralidad de seguros (Art.68 LS)
✓ Pluralidad de seguros con intención de enriquecimiento indebido
✓ Por causa u objeto ilícito
✓ Por vicios del consentimiento (Incapacidad, error, dolo, fuerza o intimidación)

RESCISIÓN EN EL CONTRATO DE SEGUROS


Ruptura del vínculo contractual por decisión de algunas de las partes
La rescisión por parte del asegurado no genera mayores dificultades al asegurador. El
Asegurado no debe preavisar al asegurador sobre la rescisión, basta con que lo notifique
(Art.18 Pfo.2 LS)
El problema se genera cuando rescinde el Asegurador, ya que se genera la falta de
cobertura sobre el bien asegurado, y por ende se resta amparo patrimonial al
Asegurado.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

En caso de ser el Asegurador quien decide la rescisión, debe preavisar al Asegurado con
un tiempo mínimo de 15 días, así el asegurado puede contratar otro
seguro antes de quedarse sin cobertura, además el Asegurador
deberá devolver la prima proporcional al plazo no corrido (Art.18 LS)
La decisión de rescindir el contrato sin causa la puede tomar
cualquiera de las partes del contrato, menos en el caso de rescisión
por parte del asegurador en los seguros de vida (Art.134 LS)
En caso de transferencia del bien asegurado, el nuevo titular tiene 15 días para rescindir
con posterioridad a la transferencia, el asegurador por el contrario tiene 20 días para
decidir rescindir a partir de que es notificado de la transferencia. Si decide rescindir debe
dar 15 días de preaviso (Art.82 LS)
En el caso de Agravación del riesgo (Art.37 LS), la ley le otorga la facultad de rescindir al
asegurador.
Otras causas de rescisión son:
• Pluralidad de Seguros (Art.69 LS)
• Diferencia entre propuesta y póliza, el asegurado tiene un mes para rescindir
una vez recibida la póliza (Art.12 LS)
• Falta del pago del premio (Art.31 LS)
• Cambio del interés asegurable en la cobertura de granizo (Art.96 LS)
• Siniestro causa sólo daño parcial, cualquiera de las dos partes puede rescindir
(Art.52 LS)

SUSPENSIÓN
Es la cesación temporaria de la cobertura, originada por una conducta inapropiada por
parte del Asegurado.
Por ejemplo: falta del pago de la prima.
Esta cesación de la cobertura no implica la desaparición del vínculo contractual. La
cobertura permanece en suspenso mientras no se cumpla con la obligación.
En caso de siniestro, el asegurador no tiene la obligación de indemnizar
Se puede levantar la cesación de cobertura enmendando el incumplimiento que originó
dicha suspensión

RETICENCIA
El contrato de seguro, como todo contrato presidido por la buena fe, puede ser
modificado o anulado por vicios de la voluntad producidos en el momento de su
celebración

68
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Se entiende por reticencia el ocultamiento de alguna circunstancia respecto del riesgo


a asegurar por parte del asegurado en el momento de la celebración del contrato (Art.5
LS), esto hace nulo el contrato desde el momento en que nació. La Ley establece que la
nulidad del contrato de seguro por reticencia requiere el juicio de peritos, quienes son
los que deben determinar si esta situación hubiese impedido el contrato o modificado
sus condiciones.
No todo ocultamiento es reticencia. Para que la reticencia sea efectiva debe consistir en
una mentira u ocultamiento anterior a la celebración del contrato y trascendente para
el mismo, esto es que la mentira u ocultamiento llevaron al asegurador a un error en la
manifestación de su voluntad que, de haber sabido la real condición del riesgo no lo
hubiera aceptado o le habría cobrado una extraprima.
Según Halperin – Morandi : “…el asegurador debe conocer todas las circunstancias que
rodean e influyen en el riesgo que va a asumir, en el contrato de seguro, el asegurador,
por sus propios medios, no está siempre en condiciones de establecer de antemano las
características de dicho riesgo y de los elementos que lo rodean y configuran, que le
deben servir de base para una evaluación técnica y poder determinar si lo acepta o no y
en caso afirmativo con qué prima. Es por tal razón que el asegurable tiene no sólo el
deber de informar al asegurador las condiciones del riesgo y del interés que pretende
asegurar, sino también declararle el verdadero estado del riesgo”.
Es importante entender que el asegurador no tiene obligación alguna de realizar una
inspección del riesgo antes de la celebración del contrato. La inspección previa es para
el asegurador una facultad y no una obligación. Esto implica que el asegurado que
incurrió en reticencia no puede alegar la inexistencia de la inspección previa para
exculpar su conducta.

La reticencia puede ser:


• No Dolosa:
Sin culpa del Asegurado
El Asegurador puede modificar el contrato atendiendo al verdadero estado del
riesgo y reajustar la prima con la conformidad del Asegurado, o anular el
contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos
En casos de Seguros sobre las personas el reajuste puede ser obligatorio para
el Asegurador, si la nulidad fuere perjudicial al Asegurado (Art.6 LS)

• Dolosa:
El asegurado falsea la verdad o la oculta con el fin de obtener un beneficio.
El Asegurador puede hacer nulo el contrato, pero con el derecho a las primas
percibidas. (Art.8 LS)

69
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Plazo para impugnar


El Asegurador tiene tres meses para impugnar el contrato luego de haber conocido la
reticencia. Si el siniestro ocurre dentro de este plazo, el asegurador no adeuda
prestación alguna, salvo en caso de seguros de vida, donde adeuda el valor de rescate.

AGRAVACIÓN DEL RIESGO


Se produce una Agravación del Riesgo, cuando ocurre algún tipo de alteración sobre el
riesgo asegurado en desmedro de la cobertura pactada. Aumento del grado de
probabilidad o de intensidad o de ambos.
A diferencia de la reticencia, en este caso el contrato ya está vigente, y no se produce
la nulidad del contrato, la agravación provoca la caducidad, y afecta sólo al riesgo
agravado

Para que el asegurador considere que existe una Agravación del Riesgo, este hecho debe
influir sobre el riesgo asumido
Y debe generar una modificación del contrato o impedido la contratación a juicio de
peritos. (Art.37 LS)

La Agravación del Riesgo puede ser:


• Subjetiva o Voluntaria → Provocada por el Tomador → Suspensión de la
Cobertura → El Asegurador tiene 7 días para cese (Art. 39 LS)

• Objetivo o Involuntaria → Hecho ajeno al Tomador → El Asegurado notifica su


decisión de rescindir dentro del mes con un preaviso de 7 día (Art. 40 LS)

• Agravación Excusada→ Por un deber de humanidad generalmente aceptado-

Efectos sobre la prima en caso de rescisión (Art.41 LS)

▪ Si la Agravación fue denunciada:


El Asegurador percibe la prima proporcional al tiempo transcurrido

▪ Si la Agravación no fue denunciada:


El Asegurador percibe toda la prima por el período del seguro en curso

En el Seguro sobre las Personas las Agravaciones del Riesgo deben estar debidamente
precisadas en el contrato

70
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

OBLIGACIONES Y CARGAS
Concepto de Carga:
Son conductas reglamentadas por ley o a través de condiciones de pólizas que
establecen deberes por parte del Asegurador y del Asegurado
El incumplimiento de una carga es penalizado con la caducidad de
los derechos.
En las cargas se actúa en interés propio y el incumplimiento de la
misma puede traer aparejada una sanción económica, o sea la
pérdida de la indemnización.
Si el incumplimiento de las cargas por parte del Asegurado se debe a: caso fortuito o
fuerza mayor o se ha producido sin culpa ni negligencia del asegurado, no se generará
la caducidad de los derechos.
Si la carga debía cumplirse antes del siniestro (Por ejemplo: denunciar una agravación
del riesgo), el Asegurador tiene 1 mes luego de conocido el incumplimiento para alegar
caducidad de los derechos. Si ocurre un siniestro dentro de ese mes, el Asegurador
deberá responder a la indemnización si el incumplimiento de la carga no influyó en el
evento.
Si la carga debía cumplirse luego del siniestro (Por ejemplo: un caso de salvamento), el
Asegurador está liberado del cumplimiento de la indemnización sólo si el
incumplimiento de la carga influyó negativamente en el siniestro.
Generalmente las cargas imponen al Asegurado tareas de hacer o de informar; se busca
lograr conductas de cuidado por parte del Asegurado, ya sea preservando el bien
asegurado como informando correctamente al Asegurador todos los detalles sobre el
riesgo.

Concepto de Obligaciones
Las obligaciones son de ejecución exigible y forzada.
En las obligaciones se actúa en interés ajeno, el de la compañía Aseguradora, por
ejemplo, en caso de ser una obligación del Asegurado.
El incumplimiento de una obligación trae aparejada una sanción jurídica.

Cargas del Asegurado


• Correcta declaración del estado del riesgo
• Mantener el estado del riesgo
• Denunciar las agravaciones del riesgo

71
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Estas pueden provenir de una acción (acto realizado por el Asegurado o un


tercero ajeno a él) o de una omisión (no tomar los recaudos necesarios para
que el riesgo no se agrave)
• Denunciar el siniestro
Asegurado o derechohabientes deben denunciar el siniestro dentro de los 3
días de conocerlo (Art.46 LS) (Sanción: pérdida de la indemnización (Art.47 LS))
• Suministrar información sobre el Siniestro
Entregar al Asegurador o a sus representantes la información complementaria
que estos requieran (Documentación, ampliaciones, registros contables,
fotografías, etc.) siempre que esta información sea razonable (Sanción:
Caducidad si el incumplimiento es malicioso (dolo), demora en la
indemnización cuando es por negligencia del asegurado (Art. 48 LS))
• No introducir cambios sobre las cosas dañadas
El objetivo es permitir al Asegurador analizar correctamente la dimensión del
siniestro, no obstante, cuando sea necesario en bien del resto de los bienes del
Asegurado o en bien del interés público se puede realizar cambios. (Art. 77 LS)
(Sanción: Caducidad si el incumplimiento es malicioso)
• Salvamento
El Asegurado debe disponer de todo lo necesario para evitar o disminuir el daño
(Art. 72 LS). En caso de que esta acción acarre gastos para el Asegurado, el
Asegurador reembolsará todos los gastos realizados que no sean
manifiestamente desacertados, aunque las medidas adoptadas hayan sido
infructuosas o excedieran de la suma asegurada (Art. 73 LS) (Sanción: pérdida
de los derechos sólo si la violación de esta carga fue dolosa o por culpa grave)
• No reconocer la propia responsabilidad
En seguros de Responsabilidad Civil no entorpecer la posición de la Compañía
Aseguradora frente al tercero, no perjudicar la defensa por parte del
Asegurador (Sanción: Caducidad proporcional)
• No transar
En seguros de Responsabilidad Civil no transar sin la autorización del
Asegurador
• Otras

Cargas del Asegurador


Generalmente las cargas del asegurador son las de pronunciarse en los plazos
determinados por la ley, bajo pena de perder sus derechos.
Son cargas del Asegurador:
• Plazo de 3 meses para impugnar un contrato, una vez
conocida la reticencia (Art.5 LS)

72
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

• Plazo de 7 días para pronunciarse sobre la rescisión del contrato una vez
conocida la agravación del riesgo debida a un hecho voluntario del asegurado
(Art.39 LS)
• Plazo de 30 días para pronunciarse acerca de la aceptación del siniestro (Art.
56 LS)
• Plazo de 15 días para pagar el siniestro luego de fijado el monto de la
indemnización ofrecida (Art. 49 LS)
• Plazo de 7 días para notificar al acreedor prendario o hipotecario sobre el bien
asegurado, salvo que se trate de reparaciones (Art. 84 LS)
• Plazo de 15 días desde su recepción para rechazar la propuesta de prorroga
(Art. 4 LS)
• Otros

Obligaciones del Asegurado


• Pagar la prima
Su incumplimiento provoca la suspensión de la cobertura. La mora en el
pago libera al Asegurador de su responsabilidad ante el siniestro (Art. 31
LS). A los 60 días del primer vencimiento impago el contrato de seguro
quedará automáticamente resuelto de pleno derecho, por el simple
vencimiento del plazo y sin necesidad de interpelación alguna. Si la prima
es pagada antes de este tiempo no se procederá a la rescisión.

• No perjudicar el derecho de Subrogación del Asegurador


Se transfieren al Asegurador los derechos que correspondan al Asegurado
contra un tercero responsable, en razón de un siniestro (Art. 80 LS). De esta
forma se transfieren al Asegurador los derechos de recuperar las sumas
pagadas en concepto de indemnización por un siniestro determinado. El
Asegurador no puede reclamar al tercero los gastos de liquidación del siniestro.
El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado.
La subrogación no es aplicable en los seguros sobre las personas.

Se entiende por Subrogación la transferencia de los derechos de cobro o reclamo, que


tiene una persona sobre un tercero a otro.

Según nuestro Código Civil y Comercial:


SECCIÓN 8ª
Pago por subrogación
Art.914.- Pago por subrogación.

73
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del
acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional.

Art.915.- Subrogación legal.


La subrogación legal tiene lugar a favor:
a. Del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros, o por otros;
b. Del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su
ignorancia;
c. Del tercero interesado que paga aun con la oposición del deudor;
d. Del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una
deuda del causante.

Art.916.- Subrogación convencional por el acreedor.


El acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga.

Art.917.- Subrogación convencional por el deudor.


El deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista.
Para que tenga los efectos previstos en estas normas es necesario que:
a. Tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta
anterior;
b. En el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado;
c. En el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la
obligación del deudor.

Art.918.- Efectos.
El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor,
y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los
coobligados, fiadores, y garantes personales y reales, y los privilegios y el derecho de
retención si lo hay.

Art.919.- Límites.
La transmisión del crédito tiene las siguientes limitaciones:
a. El subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo
pagado;
b. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los
demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir;

74
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

c. La subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos o


acciones.

Art.920.- Subrogación parcial.


Si el pago es parcial, el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera
proporcional

Obligaciones del Asegurador


La principal obligación del Asegurador es la de resarcir o indemnizar al Asegurado o
beneficiario del seguro en caso de ocurrir un siniestro.

CULPA, CULPA GRAVE Y DOLO


Se denomina culpa a una acción u omisión no dolosa, pero sin la diligencia debida que
causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. La culpa puede llegar a ser
cubierta por la Póliza.
Se entiende por culpa grave, cuando se actúa con extrema negligencia o imprudencia,
proviene de una conducta intensamente negligente, se manifiesta una gran
despreocupación por lo que resulte del acto. A la Culpa Grave se la denomina Dolo
Eventual, no todo Dolo Eventual es Culpa Grave. No está cubierto por
la póliza

Se considera Culpa Grave:


▪ Conducir en estado de ebriedad
▪ Circular por una avenida a 200 km/h
▪ Que un menor de edad conduzca un vehículo
▪ Un médico que abandona a un paciente

El dolo se diferencia de la culpa grave en la intencionalidad. El que actúa con dolo tiene
la intención de provocar daño.
En caso de sobreseguro doloso, el Asegurado es condenado con la pérdida de las primas
pagadas y declarando nulo el contrato (Art.62 LS)
Tanto el Tomador como el Asegurador pueden solicitar la reducción de la suma
asegurada (Art.62 LS)

75
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

VICIO PROPIO
Un vicio propio en una cosa implica que la misma presenta una falla o un defecto oculto
que están latentes y que no se exteriorizan normalmente o a simple vista pero que, en
un momento determinado, pueden provocar un daño a la misma, a otras cosas e incluso
también a personas. Un vicio propio debe pertenecer a la naturaleza intrínseca de la
cosa, no ser producto de un agente externo.
Por ejemplo: En caso de cargar granos con alto grado de humedad o en mal estado en
un barco, es muy probable que éstos granos contaminen al resto y toda la carga llegue
mal a destino, si bien el daño fue producto de un vicio de la carga, éste no es vicio propio
porque el agente productor del daño es externo a la naturaleza intrínseca del grano
El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por el vicio propio de la
cosa (Art.66 LS). No obstante, el asegurador podrá indemnizarlo si pactó lo contrario,
como ser la combustión espontánea que se adiciona en la cobertura de incendio.
También el asegurador, no indemnizará por el vicio de la cosa, pero sí indemnizará por
el mal mayor si hay acuerdo entre partes.

PLURALIDAD DE SEGUROS
Se produce pluralidad cuando se realiza la aseguración de un mismo interés y un mismo
riesgo con distintos aseguradores.
Para que exista pluralidad deben darse tres situaciones de manera conjunta:
a) Debe tratarse de un mismo interés asegurable, un mismo asegurado. (Dos
personas distintas que aseguran un mismo bien no existe pluralidad de
seguros) (Entendiendo que no hay connivencia ni intereses de
enriquecimiento conjunto)
b) Debe tratarse de un mismo riesgo. (Una persona puede hacer una póliza de
cristales de un local y otra de incendio del mismo, no hay pluralidad)
c) La cobertura plural debe coincidir en el tiempo, aunque no necesariamente
toda la vigencia, pero si alguna coincidencia temporal. (Durante esta
coincidencia hay pluralidad)

Esto no indica que exista doble seguro o sea que el total de las sumas aseguradas
duplique o triplique (depende de la cantidad de contratos) el valor asegurable, lo que
daría por sospechar del deseo de enriquecimiento por parte del Tomador o Asegurado.
La Ley de Seguros admite este tipo de contratación, lo que no admite es el
enriquecimiento ilícito.
En caso de pluralidad de seguros (no concertados como en el caso de coaseguro) se
tratan de contratos totalmente independientes en los cuales el asegurado coloca su
riesgo repartido entre varios aseguradores, cada uno de los aseguradores emite un

76
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

contrato independiente, el asegurado debe notificar a cada uno de los aseguradores los
demás contratos existentes sobre el bien y la suma Asegurada de cada uno de ellos; bajo
pena de caducidad de sus derechos. (Art.67 LS)
Puede estipularse que uno o más aseguradores respondan sólo subsidiariamente o
cuando el daño exceda de una suma determinada (Art.67 LS)
En caso de siniestro, cada Asegurador indemnizará en forma proporcional al monto de
su contrato, debiendo el asegurado realizar las denuncias del siniestro
independientemente una de otra.
El Asegurado no puede pretender en su conjunto una suma mayor que la del daño
sufrido. (Art.68 LS)
Si el Asegurado celebra un contrato sin conocer la existencia de otro anterior puede
solicitar la rescisión del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no
cubierto por el primer contrato (Art.69 LS)

Pluralidad con Fines de Enriquecimiento Ilícito


Cuando se ha asegurado dos o más veces un mismo interés y un mismo riesgo y el total
de las sumas aseguradas duplica o supera el valor a riesgo, se presume la intención de
enriquecimiento ilícito. En estos casos la ley dispone la nulidad de ambos contratos, sin
perjuicio de los Aseguradores de cobrar las primas devengadas. (Art.68 LS).
Muchas veces a este tipo de situación se lo denomina como “Doble Seguro”, pero se
debe entender que esto es debido a “usos y costumbres”, no todo aseguramiento doble
o triple está prohibido, está prohibido el dolo del asegurado, la intención de lucrar con
el seguro.
Es importante entender que no siempre dos seguros sobre un mismo bien o riesgo
implican la nulidad de los contratos, si ambos aseguradores están informados y se
indemniza en proporción al riesgo asumido y al siniestro, no hay dificultades.

COASEGURO
En este caso se realiza el aseguramiento ordenado de un mismo interés y un mismo
riesgo con distintos aseguradores, y cada uno de ellos asume una porción del riesgo. La
particularidad es que se emite una sola póliza suscripta por todos los aseguradores
quienes asumen, sin solidaridad, las proporciones del riesgo a su cargo para el caso de
que ocurra un evento siniestral amparado por la misma.
El coaseguro se utiliza como un mecanismo de dispersión del riesgo (cuando las sumas
aseguradas son de importancia).
Generalmente uno de los aseguradores es el encargado de la emisión del contrato y de
cobrar la prima, que luego distribuye a las otras compañías. A éste Asegurador se lo

77
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

conoce con el nombre de Compañía Piloto. En el contrato emitido por la Compañía


Piloto deben figurar las otras compañías y el porcentaje del riesgo asumido por cada
uno, ya que ese porcentaje será la respuesta indemnizatoria en caso de siniestro.
Las compañías que intervienen en un coaseguro no son solidarias, salvo pacto en
contrario.

78
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Conceptos legales básicos

Sujetos del Derecho

Objetos del Derecho

Hecho, Hecho jurídico y acto


Módulo 2
jurídico

Introducción al Derecho Estudio del contrato

Sociedades

Ley 12988

Ley 17418

Código Civil y Comercial y El Seguro

Código Civil y Comercial y El Seguro

Consideraciones Generales
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, promulgado bajo el número de Ley
26994 el 07 de octubre de 2014 y, puesto en vigencia el 01 de agosto de 2015 introduce
significativas modificaciones respecto del régimen jurídico anterior (Ley 340 Código Civil
de la Nación y Ley 2637 Código de Comercio)
El Código Civil de Vélez Sarsfield tenía una concepción más “patrimonialista”, regulaba
el Patrimonio como atributo de la persona dentro de los Derechos Reales. El actual
Código Civil y Comercial tiene una concepción más “humanista”, aparecen bienes que
siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como
sucede con el cuerpo, órganos, genes, otros.

Algunos de los cambios que plantea el Código Civil y Comercial


▪ Se incorpora un Título Preliminar en el que se subraya que los casos deben
resolverse conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos. Allí se establecen las fuentes del derecho, los criterios de
interpretación y se regula como principio general el deber del juez de resolver
razonablemente (Arts.1; 2 y 3)
Además, se consagran los principios generales que van a regir las relaciones
jurídicas como:
✓ Inexcusabilidad, (Art.8)

79
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

✓ Buena fe (Art.9)
✓ Abuso del derecho, (Art.10)
✓ Abuso de la posición dominante (Art.11)
✓ Fraude a la ley, (Art.12)
Se reconocen además los derechos individuales de las personas sobre sus
bienes, derechos de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios,
derechos sobre el cuerpo humano y los derechos de Incidencia colectiva (Arts.
14 a 18)

▪ Ahora a la persona de existencia visible, llamada también persona física, en el


nuevo Código se la denomina “Persona Humana”. Estableciendo su existencia
desde la concepción.

▪ En materia de capacidad de ejercicio se incorporan nuevos paradigmas,


adecuando el derecho positivo nacional a la Convención Internacional de
Protección a las Personas con Discapacidad. Se distingue la capacidad de
derecho de la de ejercicio, y se regulan la incapacidad de ejercicio según las
nociones de edad y madurez, y las restricciones a la capacidad de ejercicio y la
facultad judicial para aplicarlas.

▪ Por otra parte, las personas no pasan directamente de ser menores de edad a
ser mayores a los 18 años. Hay un nuevo sistema de capacidad progresiva
mediante el cual se va adquiriendo de forma gradual la posibilidad de ejercer
los derechos. Así, desde los 13 años los adolescentes van teniendo la capacidad
de tomar decisiones por sí mismos para ciertos actos (Arts.22 al 50).

▪ Se incorpora un capítulo que regula los derechos y actos personalísimos, que


abundan en los tratados internacionales de derechos humanos. Allí se
reconocen expresamente los derechos a:
✓ La inviolabilidad de la persona humana (Art.51)
✓ Afectaciones a la dignidad, reputación y honor (Art.52)
✓ Derecho a la imagen y voz. Para captar o reproducir la imagen o voz de una
persona, es necesario su consentimiento (Art.53)
✓ Prohibición de actos de disposición del propio cuerpo que puedan generar
disminución permanente de la integridad física (Art.56)
✓ Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud es
la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de haber
recibido información clara precisa y adecuada respecto del tratamiento o
acción a realizar (Art.59)

80
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

▪ A la persona de existencia ideal, en el nuevo CCyC se la denomina


exclusivamente “Persona Jurídica”. Regula:
✓ El comienzo y fin de su existencia (Art.142)

✓ Que la persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros


(Arts.143 y 144)
✓ Distinción entre Persona Jurídica Pública y Privada y las clasifica (Arts.146 y
148)
✓ Los atributos y efectos de la personalidad jurídica, como: nombre, domicilio,
patrimonio, objeto, funcionamiento y disolución y liquidación (Arts.151 a
167)
✓ Sobre las asociaciones civiles y sobre las fundaciones (Arts.168 a 224)

▪ Se incluyen los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva que
son indivisibles y de uso común (Arts.240 y 241)

▪ Se incluye un régimen especial para la protección de la vivienda que sustituye


al del bien de familia de la Ley 14394, se reconoce la jerarquía de acceso a la
misma como derecho humano básico. La nueva regulación contempla a la
persona que vive sola y a los convivientes. (Arts.244 a 246)

▪ En materia de relaciones de familia se incorporan importantes modificaciones:


✓ Se incorpora la figura de la “unión convivencial”, es decir la unión de dos
personas del mismo o diferente sexo (Arts.509 a 527)
✓ Se incorpora el principio de la autonomía de la voluntad en el régimen
patrimonial del matrimonio permitiendo elegir régimen de bienes de
comunidad (Arts.463 a 503) o régimen de separación de bienes (Arts.505 a
508)
✓ Se simplifica el régimen jurídico de la adopción (Art.558)
✓ Se establece la protección de la vivienda familiar para las uniones
convivenciales (Art.522)
✓ Se regula que, en caso de muerte de uno de los convivientes, se otorga al
sobreviviente el derecho de habitación gratuito del hogar que compartían
por un plazo de 2 años (Art.527)
✓ Se reemplaza la expresión de “Patria Potestad” por la de “Responsabilidad
Parental”, que implica tanto los deberes como las facultades de los
progenitores sobre la persona y bienes del hijo destinados a satisfacer el
interés del niño (Art.638)
✓ Se incorpora el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en
cuenta (Arts.639 y 640)
✓ Se simplifican los trámites para solicitar el divorcio (Arts.435 al 441)

81
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

✓ Ahora los matrimonios pueden realizar convenios matrimoniales bajo


alguno de los nuevos regímenes: sociedad conyugal (el cónyuge recibe el
50% de los bienes gananciales del fallecido y hereda los bienes propios en la
misma proporción que los hijos); o el de separación de bienes (el cónyuge
heredará en la misma proporción que los hijos, aquí no existe el concepto
de bienes gananciales) (Arts.444 y subsigtes.)
✓ Se incorpora un nuevo título referente a procesos de familia, en el cual se
incluyen: principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y
lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, reserva e interés superior del niño
(Arts.705 y 706)
✓ Se establece el derecho real de habitación vitalicio y gratuito del cónyuge
supérstite (Art.2383)

▪ Se incorporan cambios sobre los derechos personales y sobre los derechos


reales

▪ Otros cambios que se han dado en el CCyCN es el trato del concepto de fianzas
La fianza en el contrato de locación (Art.1225), se mantiene el concepto de que
su caducidad es una vez producido el vencimiento del plazo convenido
Se regulan distintas clases de fianza:
✓ Fianza simple: el fiador puede exponer los beneficios de excusión*1 y
división*2.
✓ Fianza solidaria: cuando aun manteniendo su carácter de accesorio de una
obligación principal el fiador carece de la posibilidad de oponer los
mencionados beneficios de excusión y división
✓ Fianza general: el Art.1578 permite a posibilidad de otorgar fianzas con
notable amplitud en las obligaciones, aun las inexistentes entre acreedor y
deudor. No requiere siquiera que se precise el objeto que tendrá la
obligación garantizada como lo hacía el régimen anterior. Si es requisito que
se garantice un monto máximo que, de no cumplirse, la fianza carecerá de
validez. Otra limitación es de fuente legal y es que una fianza general no
tiene vigencia para garantizar obligaciones que nazcan una vez cumplidos los
5 años desde que ella fue otorgada, por lo que no pueden las partes imponer
un plazo más amplio que el que establece el Código.
✓ Fianzas legales o judiciales: El nuevo CCyCN no regula como el anterior las
disposiciones especiales que referían a la fianza judicial, lo que implica que
corresponderá a los Códigos Procesales o a la valoración judicial, determinar
las condiciones de solvencia del fiador judicial. Sí se establece en el Art.1584
inc b), que la fianza judicial no puede oponerse al beneficio de excusión.

82
AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

▪ Se incorporó el deber de prevención del daño (Art.1710). Toda persona deberá


evitar causar daño en cuanto esté en sus posibilidades.

▪ Se precisa una lista de daños resarcibles (Art.1740):


✓ Pérdida o disminución del patrimonio
✓ Lucro cesante
✓ Pérdida de chances
✓ Consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima,
de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales
legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida.

▪ El Estado Nacional, provincial o municipal y sus empleados, ya no rigen por las


normas del Código Civil, sino que sus conductas se deben juzgar en el marco del
Derecho Administrativo (Arts. 1765 y 1766).

▪ En el CCyCN el daño moral se llama “consecuencias no patrimoniales” y podrán


solicitar su resarcimiento, ante el fallecimiento o gran discapacidad de la
víctima, no sólo el propio damnificado o sus herederos forzosos (como se
regulaba en el anterior Código Civil), sino “…los ascendientes, descendientes, el
cónyuge y quienes convivan con la víctima recibiendo de ésta un trato familiar
ostensible…” (Art.1741)

▪ Se modifican los derechos hereditarios, antes las personas con hijos podían
disponer sólo de 1/5 de su patrimonio, ahora pueden disponer de 1/3 del
mismo. Respecto de los 2/3 restantes, se puede llegar a un acuerdo sólo sobre
una explotación comercial, es decir sobre una empresa y con el objetivo de
conseguir que esa empresa quede en manos de las personas que vayan a
continuarlas (Art. 2444 y subsgtes.)

NOTA:
*1: El Artículo 1583 del Código Civil y Comercial contempla el BENEFICIO DE
EXCUSIÓN; el beneficio de excusión consiste en darle la oportunidad a fiador
cuando este ha sido requerido por el acreedor de la obligación, para que exija al
acreedor que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del
deudor principal y contra las garantías que este haya prestado.

Son condiciones para gozar del beneficio de excusión:


• No haber renunciado a él expresamente.
• No haberse el fiador obligado como deudor solidario.
• Que la obligación del deudor principal produzca acción.

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• Que la fianza no sea judicial.


• Que se digan cuáles son los bienes del deudor principal
• Que se pida el beneficio después de ser requerido el fiador.

Con el beneficio de excusión se evita que el deudor principal se insolvente con la


finalidad de hacer pagar al fiador la obligación. Para el beneficio de excusión no se
tendrán en cuenta los bienes que se encuentren fuera del territorio, los embargados o
los que se encuentren en litigio, los bienes que el dominio dependa de una condición
resolutoria, los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes.
Además, en caso de que existan varios deudores solidarios y hay uno que presto fianza,
este cuando ha sido reconvenido tendrá derecho a que se haga la excusión tanto en los
bienes del deudor como de los codeudores. El acreedor podrá pedir que el fiador le
pague los costos de la excusión. Por otro lado, este beneficio solo puede oponerse una
sola vez. Si la excusión no produce efectos o no bastara para cancelar la totalidad de la
obligación, no se podrán señalar otros bienes a menos que hayan sido adquiridos
posteriormente por el deudor; en caso de que de que la excusión no produjere sino un
pago parcial, el acreedor está en la obligación de aceptarlo y solo podrá requerir al fiador
por la parte que falta.
*2: El Artículo 1589 del Código Civil y Comercial contempla el BENEFICIO DE DIVISIÓN
que consiste en que, si hubiera dos o más fiadores de una misma deuda, ésta tendrá que
ser dividida entre ellos por partes iguales, aplicándose el régimen de las obligaciones
simplemente conjuntas o mancomunadas.
El mercado del seguro
▪ En primer lugar, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no contiene
modificaciones respecto de las Leyes 17418 (Ley de Seguros); 20091 (Entidades
de seguros y su control) y 22400 (Ley de Productores Asesores de Seguros). Por
ser leyes especiales, tienen prevalencia sobre el CCyC; siempre teniendo en
cuenta los supuestos mínimos de protección del consumidor.
▪ La responsabilidad civil y el seguro han tenido siempre una fuerte relación, ya
que en casi todas las necesidades de coberturas es fundamental contemplar a
aquella.
▪ Según el nuevo Código Civil y Comercial, todos los contratos de seguros son de
adhesión a cláusulas predispuestas, y que algunos también son de consumo,
cuando el adquirente contrata para su uso privado, personal, social y/o familiar.
Por ejemplo: Combinado Familiar, Automotores, Vida, Accidentes Personales.
No son contratos de consumo: Cauciones, Integrales de comercio o industria,
Seguros técnicos para la actividad industrial o comercial, otros.
▪ Respecto de las contrataciones fuera del establecimiento comercial del
proveedor o por medios electrónicos (el consumidor posee 10 días para
rescindir, revocar o arrepentirse de dicho contrato sin que eso le genere cargo

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alguno); la Ley de Seguros en su Art.12, le da al tomador un plazo de 30 días


desde que recibió la póliza para reclamar al asegurador sobre cualquier
condición con la que no estuviera de acuerdo, pudiendo rescindir el contrato
sin cargo alguno, sin distinción de tomador, independientemente de la figura
legal de consumidor.
▪ De la nueva legislación surgen nuevas coberturas de seguros obligatorias para
ser tomados por los consorcios, desarrolladores inmobiliarios que utilizan el
régimen de prehorizontalidad y de fideicomisos.

Orden de prelación
El significado del término prelación en el diccionario es:
"Preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra”
En el derecho, la prelación se pone en práctica a la hora de aplicar o seguir una cierta
fuente. Estas fuentes son las que permiten el desarrollo de las normas jurídicas que se
aplican en un Estado: la prelación entre una u otra fuente (que puede ser un reglamento,
una ley, una doctrina, un tratado, una costumbre, etc.) determinará el ordenamiento
jurídico del territorio.

El orden de prelación legal está dado por:

Constitución Nacional

Leyes Internacionales: Tratados


Multilaterales, Tratados Bilaterales,
Tratados del Mercosur

Leyes Locales: Código Civil, Penal,


Laboral, de la Niñez y la
Adolescencia, de la Organización
judicial, penal, militar, rural,
sanitario, aduanero, electoral, del
menor (art.257 de la ley 1680/01),
etc.

Reglamentos, decretos, ordenanzas y


resoluciones

Es decir que la Constitución Nacional está por encima de las distintas leyes y normativas

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El CCyC en relación a la prelación normativa respecto del contrato, regula:

Art.963.- Prelación normativa.


Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se
aplican con el siguiente orden de prelación:
a. Normas indisponibles de la ley especial y de este Código;
b. Normas particulares del contrato;
c. Normas supletorias de la ley especial;
d. Normas supletorias de este Código.

El Código coexiste con innumerables estatutos especiales: defensa del consumidor,


sociedades, concursos, marcas, patentes, propiedad intelectual, registro inmobiliario,
código aeronáutico, ley de navegación, ley de seguros, etc.
De allí que el Código prevé una escala de aplicación de las regulaciones legales y
convencionales. Estableciendo que:
✓ En primer lugar, son aplicables al contrato las normas indisponibles sea que se
originen en la legislación especial o en el mismo Código, se deberá analizar
teniendo en consideración las normas Constitucionales que como ya hemos
visto se encuentran por encima de ambas.
✓ En segundo término, una vez establecida la estructura normativa indisponible,
el contenido del contrato puede completarse con lo que los contratantes
acuerden, protegiendo el interés público vinculado con las normas
mencionadas y respetando ampliamente la libertad contractual de la que gozan
las partes.
✓ La voluntad de las partes, en todo aquello que omitieran regular, se completa
por medio de la aplicación de las normas supletorias contenidas en las leyes
especiales vinculadas con la materia o actividad que haga al objeto del contrato.
En este caso, no hay equiparación entre la ley especial y el Código, pues se da
preminencia a lo dispuesto en aquella sobre lo regulado en este.
✓ En caso de no existir ley especial o de no encontrarse algún aspecto de la
relación entre las partes regulado en ella, se aplican las normas supletorias del
propio Código.

PRESCRIPCIÓN
Se entiende por prescripción la pérdida o adquisición de un derecho por el mero
transcurso del tiempo. Esta institución es muy antigua y plantea la ausencia o la
adquisición del ejercicio de un reclamo.
Según los Dres. Héctor Perucchi y Juan Ignacio Perucchi, en su libro “Código Seguro”

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“…Se trata de una concepción humana impecable: las deudas no pueden durar por
siempre y condenar –quizás por generaciones, pues los sucesores del deudor original
seguirían cargando con la deuda– a quien alguna vez fue deudor a que por siempre exista
una espada sobre su cabeza, en el sentido de que esa deuda puede ser ejecutada. Si el
acreedor deja pasar determinado tiempo –que siempre fija la ley– sin intentar el
cumplimiento de la obligación que lo beneficia, la propia ley interpreta que no tiene
interés y, a los efectos de resolver alguna vez el problema, le quita la posibilidad de
accionar en el futuro. Por cierto, que no han sido pocas las críticas –de alguna manera
filosóficas– que se le han hecho a esta institución, sosteniendo que, si alguien debe algo,
siempre será tiempo oportuno para cobrarlo. Pero desde hace siglos los ordenamientos
jurídicos han privilegiado el hecho de que las relaciones entre deudores y acreedores
alguna vez culminen y han instituido esta solución, llamada “prescripción””.

Según nuestro CCyC de la Nación:


Artículo 2534.- Sujetos. La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas,
excepto disposición legal en contrario.
Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el
obligado o propietario no la invoque o la renuncie.

Existen dos tipos de prescripciones:


• La “prescripción liberatoria”: es aquella que libera al deudor de
responder cuando el acreedor no ejerció el derecho de reclamar por el
cumplimiento de una obligación o deuda luego de un plazo
determinado.

• La “prescripción adquisitiva”: es aquella que plantea la adquisición del


derecho sobre algo por el mero transcurso del tiempo.

Para comprenderlo podemos ejemplificar con la ocupación de una propiedad (Arts.


1897 y 1899 CCyC), si alguien ocupa un inmueble o predio durante determinado tiempo,
paga sus impuestos y nunca se le reclama por la posesión del mismo, al cabo de un
tiempo puede pedirle al juez que se lo declare formal propietario del predio, ya que hay
una falta de interés sobre el mismo por el verdadero propietario (a veces sucede que no
existe propietario del predio debido a que falleció).
A nosotros nos atañe la “prescripción liberatoria”, regulada por el Arts. 2554 al 2564
del Código Civil y Comercial de la Nación:

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La prescripción no hace perder el derecho, sino la acción para reclamar por medio de la
justicia.
Según afirma el Dr. Perucchi:
“Pues bien, las obligaciones –en general– nacen como civiles, es decir, el acreedor puede
recurrir a un juez para que obligue al deudor a cumplirlas; pero transcurrido el plazo de
prescripción liberatoria, se convierten en “naturales”, porque aun sobreviviendo el
derecho, habrá el acreedor perdido la acción para reclamarlas judicialmente”.
La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho
que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer
el derecho al cual ella se refiere
Todas las acciones civiles y comerciales poseen un plazo de prescripción. También las
acciones penales, salvo aquellas situaciones que afecten los derechos esenciales del
hombre, como los delitos de lesa humanidad.

Plazos de prescripción
La prescripción genérica de la acción por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento se rige por el Art. 2560 del Código Civil y Comercial y es de 5 años.
(Salvo excepciones)
La prescripción de la acción por daños y perjuicios por la R.C. es de 3 años según el Art.
2561 del Código Civil y Comercial

Artículo 2562: Prescripciones especiales


Prescriben a los dos años:
a. El pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos;
b. El reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y
enfermedades del trabajo;
c. El reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos,
excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas;
d. El reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o
cosas;
e. El pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por
indignidad;
f. El pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude.

Artículo 2563.- Cómputo del plazo de dos años.


En la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de actos
jurídicos, el plazo se cuenta:

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a. Si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el


error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos;
b. En la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar
sin efecto el acto simulado;
c. En la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio
del acto jurídico;
d. En la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó;
e. En la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser
cumplida;
f. En la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto;
g. En la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer la causa
de revisión.

Artículo 2564.- Plazo de prescripción de un año.


Prescriben al año:
a. El reclamo por vicios redhibitorios;
b. Las acciones posesorias;
c. El reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial,
sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales,
siempre que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta
desde que se produjo la ruina;
d. Los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador,
cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación;
e. Los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de
alimentos;
f. La acción autónoma de revisión de la cosa juzgada.

Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva


ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se fija un tiempo mayor que
el que fijan las nuevas normas se utilizan estos tiempos, excepto que el plazo fijado por
la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva
ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.
Por ejemplo:
La prescripción en la antigua ley era de 2 años, la actual de 3 años, pero el plazo de
prescripción de la anterior ley vence el 15/08/2015, no se puede hacer actuar al plazo
del nuevo Código.
Los plazos de prescripción fijados por las leyes no pueden ser reducidos ni ampliados.

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Artículo 2533.- Carácter imperativo.


Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención

Prescripción en el Contrato de Seguros


El contrato de seguro da origen a obligaciones de naturaleza comercial por lo que están
sujetas a la prescripción liberatoria.
Las acciones fundadas en el contrato de seguro, prescriben en el plazo de un año, desde
que la obligación es exigible (Art.58 LS) (Art.2556 CCyC)
En caso de reclamos del Asegurador por la falta de pago por parte del Asegurado,
cuando la prima se pague en cuotas la prescripción se computa a partir del vencimiento
de la última cuota (Art. 58 LS)
Cuando la prima se pague de una sola vez, la prescripción comenzará a correr a partir
del momento en que se haya cumplido el plazo establecido para su pago.

En el seguro sobre las personas, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa


desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá los 3 años
desde el siniestro (Art. 58 LS)
En las pólizas de Responsabilidad Civil, el plazo de prescripción que tiene el asegurado
para reclamar al Asegurador el cumplimiento de su obligación comienza a correr a partir
de que exista condena firme contra el Asegurado.

Seguros Obligatorios dispuestos por el Nuevo Código Civil y Comercial


Integral de consorcio
Se agrupan en una sola Póliza las coberturas de los riesgos básicos a los que está
expuesto un Consorcio de Propietarios.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) regula el Régimen de
Propiedad Horizontal en los Artículos que van desde el 2037 al 2069. Estos Arts derogan
la Ley 13512 de Propiedad Horizontal

Art.2037.- Concepto.
La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que
otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen
sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo
que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal.

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Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen son
interdependientes y conforman un todo no escindible.

Art.2039.- Unidad funcional.


El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste
en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por
su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional, y comunicación con la vía
pública, directamente o por un pasaje común.
La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas
y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y
puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla.

Art.2040.- Cosas y partes comunes.


Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso
común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en
el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado,
se consideran comunes.
Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin
perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales.
Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin
perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios.

Art.2041.- Cosas y partes necesariamente comunes.


Son cosas y partes necesariamente comunes:
a. El terreno
b. Los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el
exterior
c. Los techos, azoteas, terrazas y patios solares
d. Los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras,
incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad
e. Los locales e instalaciones de los servicios centrales
f. Las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los
cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional
g. La vivienda para alojamiento del encargado
h. Los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas
i. Los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes
comunes

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j. Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con


discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de
evacuación alternativas para casos de siniestros
k. Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio
común
l. Los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el
consorcio.
Esta enumeración tiene carácter enunciativo.

Art.2042.- Cosas y partes comunes no indispensables.


Son cosas y partes comunes no indispensables:
a. La piscina
b. El solárium
c. El gimnasio
d. El lavadero
e. El salón de usos múltiples.
Esta enumeración tiene carácter enunciativo.

Art.2043.- Cosas y partes propias.


Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes
comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques
internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de
los balcones.
También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son
previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las
restricciones que impone la convivencia ordenada.

Art.2044.- Consorcio.
El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica
consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de
propietarios y el administrador.
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen
de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado
en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Art.2065.- Representación legal.


El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario.
Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica.

Art.2067.- Derechos y obligaciones.


El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y
la asamblea de propietarios. En especial debe:
a. Convocar a la asamblea y redactar el orden del día
b. …
c. …
d. …
e. …
f. …
g. …
h. Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que
incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de
asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir
i. …

Como podemos apreciar el actual CCyCN plantea la obligatoriedad del administrador de


mantener asegurado al consorcio de manera integral; la derogada Ley 13512 sólo
obligaba a la contratación de una cobertura de incendio.
Cabe señalar que no necesariamente se plantea la obligación de contratar un Integral
de Consorcio, sino que se trata de lograr que los copropietarios estén protegidos de
todos o los mayores riesgos a los que se exponen.
Una de las formas “ideales” de lograr responder a esta necesidad es con una póliza de
Integral de Consorcio.

Régimen de Pre-Horizontalidad
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) regula el Régimen de Pre
Horizontalidad en los Artículos que van desde el 2070 al 2072. Estos artículos derogan
la Ley 19724 de Pre horizontalidad
Se entiende por “pre propiedad horizontal” a la situación jurídica previa a la existencia
de la propiedad horizontal y abarca el período que va desde el momento en que se
ofrecen en venta las unidades que pueden todavía no estar siquiera en construcción,
hasta aquel en que finaliza la edificación, y con la redacción e inscripción en el
reglamento de Copropiedad y Administración, momento en el que nace el llamado
estado de propiedad horizontal.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

La Ley 19724, no regulaba sobre seguros y en virtud de la nueva regulación ya no va a


ser falta inscribir el proyecto y sus enajenaciones, con las modificaciones planteadas en
el nuevo Código se establecen que las responsabilidades del titular del dominio del
inmueble deben ser cubiertas por un Seguro Obligatorio a favor del adquirente, para el
riesgo del fracaso de la operación, al punto que, si no cumpliera con la obligación, el
vendedor no podría reclamar nada al comprador:

Art.2071.- Seguro obligatorio.


Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el
régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un
seguro a favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo
convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas
abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los
gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. El incumplimiento
de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho
contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no
priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante.”

El propio Código plantea las exclusiones a la obligación en su Art.2072


Art.2072.- Exclusiones.
Están excluidos los contratos siguientes:
a. Aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la
partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de
personas jurídicas;
b. Los que versan sobre inmuebles del dominio privado del estado;
c. Los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso
de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas
por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos
definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o
fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin.

Establecimientos Educativos Seguros de Responsabilidad Civil


El CCyCN regula la Responsabilidad de los Establecimientos Educativos, pone dicha
responsabilidad en cabeza del titular del establecimiento y exige la contratación de un
seguro de responsabilidad civil

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Art.1767.- Responsabilidad de los establecimientos educativos.


El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por
sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la
autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba del caso
fortuito.
El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, de
acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora.
Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria.
De la lectura de este artículo se desprende que todos los establecimientos educativos a
los que concurran menores están comprendidos. Puede ser un establecimiento público
o privado, gratuito o pago, subsidiado o no, aún para niños con capacidades diferentes.
Solo está exceptuada la educación superior y la universitaria. Ya que la vigilancia es más
difícil en este tipo de instituciones, y normalmente la concurrencia es de alumnos que
se encuentran muy cercanos a la mayoría de edad, o que ya la han sobrepasado.
El principal responsable es ahora el titular o propietario del establecimiento educativo,
o sea quien figurare inscripto como tal ante la autoridad respectiva.

El propietario del establecimiento tiene responsabilidad objetiva, es quien recoge los


beneficios por lo tanto soporta el riesgo. Respecto de los beneficios, debe entenderse
no sólo a los económicos sino a los altruistas, como sería el caso de los colegios
confesionales, en el cual la motivación económica pasa a segundo plano, porque lo
principal es la educación en la fe o en determinadas creencias.
El factor de atribución es el riesgo creado.
En cambio, la responsabilidad del maestro y del director es subjetiva.
Los daños comprendidos son todos los que sean causados o sufridos por los alumnos en
su integridad física, psíquica o sexual.
Comprende tanto los daños que cause un alumno a otro, los que se cause a sí mismo,
los que sufra por hecho de las cosas de propiedad de la escuela (escaleras, ventanas,
puertas, juegos, máquinas, cables, etc.) como los que sufra por hecho de terceros dentro
del establecimiento, aun de aquellos por los que no se debe responder, siempre que el
hecho no sea inevitable o imprevisible.
El establecimiento es responsable de todos los daños que sufra el alumno mientras esté
bajo la autoridad educativa. Además de las clases, el establecimiento también es
responsable por los daños que sufra en otras actividades como, partidos de fútbol
organizados por el colegio, rugby, natación, softball, campeonatos intercolegiales,
excursiones, incluido el recreo.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

El ámbito escolar debe ser entendido con criterio amplio, comprendiendo todas las
actividades organizadas y controladas por la entidad educativa, como por ejemplo
campamentos, viajes de estudios, visitas a museos y monumentos, teatros, ceremonias
religiosas.
El colegio es responsable si el alumno sale de clase en "hora libre", porque como ahora
dice el artículo " debía "estar bajo la autoridad educativa. No responde si el alumno falta
al colegio sin avisar a sus padres ("la clásica rabona").
El titular sólo podrá eximirse si se prueba el “caso fortuito”. El factor subjetivo es
agravado.
La culpa de la víctima no es excusa, incluso cuando fuere grave, como por ejemplo un
suicidio. Tampoco es eximente el daño causado por el tercero por quien no se debe
responder. En ambos casos si lo es, si éstos reúnen la característica de inevitabilidad o
imprevisibilidad que tiene el caso fortuito.
Como lo que se busca es prevenir los daños que sufran los menores, el propietario debe
asegurarse.

Fideicomisos
El nuevo Código Civil y Comercial mantiene las ventajas de la figura del fideicomiso e
introduce potenciales mejoras que ordenan aspectos, otrora de diversa interpretación.

El Art.1685 del CCyC establece la obligación del fiduciario de contratar un seguro de


responsabilidad civil que cubra los daños causados por la cosa del objeto del fideicomiso.
El fiduciario, en el transcurso de la ejecución del fideicomiso, contraerá obligaciones con
terceros en nombre de este. Pero, además de dichas obligaciones, deberá responder
(por ser su dueño), por los daños causados a terceros no contratantes con el fideicomiso
en razón del riesgo o vicio de las cosas transmitidas, o si la actividad que con ellas se
realiza resulta riesgosa por su naturaleza, por los medios empleados o por las
circunstancias de su realización.
Asimismo, dispone que en caso de que no haya contratado seguro y que, cuando el
seguro resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos, el fiduciario es
responsable en los términos del Art.1757 del mismo Código y deberá responder con su
patrimonio personal. Por lo tanto, en dicho caso, el fiduciario tiene responsabilidad
objetiva, y debe responder por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas.

Art.1685.- Patrimonio separado. Seguro.


Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del
fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.

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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho

Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un


seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto
del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que
establezca la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario
es responsable en los términos del Art.1757 y concordantes cuando no haya contratado
seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos.

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