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DEL PRODUCTOR
ASESOR DE
SEGUROS
CURSO DE CAPACITACIÓN
Módulo 2 :
Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
MÓDULO 2
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
jurídico
Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
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DERECHO POSITIVO:
Conjunto de leyes activamente vigentes en un Estado. Dependen del Derecho Natural.
Que una ley haya sido promulgada por la autoridad competente y que cumpla con los
requisitos formales exigibles no es suficiente para que sea legítima, debe ser compatible
con la ley natural.
El Derecho Positivo está dado por el conjunto de normas dictadas por el Estado para
regular la relación de los hombres en sociedad. Son temporales y rigen para una
comunidad determinada.
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✓ Tratados
✓ Pactos
✓ Convenios
✓ Cartas
✓ Memorándum
✓ Declaraciones conjuntas
✓ Intercambios de notas
✓ Otros
o Derecho Privado: conjunto de reglas que rigen las relaciones de los individuos
entre ellos
Lo podemos subdividir en:
• Derecho Civil: Conjunto de reglas que se refieren al estado y capacidad de
las personas, la familia, el patrimonio, la transmisión de bienes, los contratos
y las obligaciones.
• Derecho Laboral: Conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los
empresarios y los empleados
• Derecho Comercial: Conjunto de reglas que rigen las relaciones comerciales,
formación de estatutos y sociedades comerciales y contratos. De contenido
variable, según se muevan los negocios nacionales e internacionales.
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o Derecho Internacional Privado: es aquella rama del Derecho que tiene como
objeto los conflictos de jurisdicción internacionales, los conflictos
de ley aplicable, los conflictos de ejecución y determinar la
condición jurídica de los extranjeros.
Esta rama del Derecho analiza las relaciones jurídicas
internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés
privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un
elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos de jurisdicción
o de ley aplicable, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y
que derecho debe ser aplicado.
El Derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente
determina la norma o ley de qué país se debe utilizar en la solución de conflictos
internacionales, así como qué juez resolverá esta controversia (Posición
Normativista).
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Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país
considerado según tenga antecedentes de:
• El derecho escrito: por ejemplo el derecho romano, las
constituciones de las polis griegas o los estados europeos...
• El derecho anglosajón: basado en la jurisprudencia o
conjunto de sentencias precedentes (Common law)
• El derecho natural o jusnaturalismo: que se distingue del
derecho positivo, en boga a finales del siglo XIX que defiende
la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre que son
inalienables e innatos desde su misma existencia.
Las Fuentes Formales del Derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la
creación, modificación o extinción de normas jurídicas. También, se entiende por tales
a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico
(conocidos como órganos normativos o con facultades normativas), y a los factores
históricos que inciden en la creación del derecho.
De lo anterior se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes del derecho en
sentido material (fuentes materiales) y fuentes del derecho en sentido formal (o
fuentes formales).
Son las razones o hechos (históricos, políticos, sociales, económicos, éticos, religiosos
etc.) que provocan la aparición de una norma y determina su contenido: la Revolución
Francesa (que originó el Código napoleónico)
Son los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son
regulados por el Derecho, es decir, son los factores y elementos que determinan el
contenido de las normas jurídicas como aquellos factores políticos, sociales, y
económicos que contribuyen a la formación del derecho y que deben ser tomados en
cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas.
• Fuentes escritas y no escritas.
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Entre las primeras (las fuentes escritas) están los escritos de diversa índole, que
se conservan en archivos y bibliotecas. Las segundas (las fuentes no escritas)
corresponden a las fuentes arqueológicas y las costumbres.
En general:
✓ Las fuentes escritas: también conocidas como fuentes directas, se dan de
esta manera cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables (ley,
costumbre). Son fuentes directas las que contienen: la Constitución, la ley,
los reglamentos, las ordenanzas, etc.
✓ Las fuentes no escritas: también conocidas como racionales o indirectas, se
presentan cuando, sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a
interpretarlas, aplicarlas, producirlas, coadyuvan a su explicación y sirven
para su conocimiento. Son fuentes indirectas: jurisprudencia, doctrina,
principios generales del Derecho, analogía y equidad.
• Fuentes Históricas:
Son documentos históricos que hablan o se refieren al Derecho. En la
antigüedad estos documentos eran muy diversos (papiros, pergaminos,
tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes
y contratos). Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo.
Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogados por
otra ley o el reglamento que no ha sido substituido por otro.
Serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en
la historia del Derecho Positivo. Es una fuente histórica el “Habeas Iuris Civilis”,
la compilación Justinianea de la cual arrancan importantes instituciones
jurídicas que han tomado desarrollo a través de los siglos
• Fuentes Formales:
Son “aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud
para crear normas jurídicas”.
Se considera que las fuentes formales son las mismas directas. Pero, se les da
esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos:
✓ A la fuerza o poder creador: Como por ejemplo: el Poder Legislativo.
✓ A la forma misma de la creación de ese poder: Por ejemplo: La ley, aunque
para algunos tratadistas son fuentes formales La Ley y La Costumbre. De
acuerdo con la definición, serian también formales: La Doctrina y la
Jurisprudencia. La primera, que es la obra de los estudiosos y la segunda, es
el producto del trabajo en los tribunales.
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Las personas en sentido jurídico, unas llamadas personas físicas, son seres
físicos, otras llamadas personas morales, son seres colectivos, como ser grupos.
Solamente los seres humanos son personas físicas y únicamente el hombre está dotado
de la personalidad. Todo ser humano es una persona física, todo ser humano goza de
una personalidad. Es apto para ser sujeto de derecho y de obligaciones, en principio toda
persona tiene capacidad de goce.
La criatura humana recibe la personalidad desde su nacimiento, o incluso desde su
concepción, con la condición de que nazca viva y viable.
Cuando el padre muere durante el embarazo de la madre, el hijo recoge la sucesión si
nace vivo y viable, incluso si muere algunos instantes después de su nacimiento. Desde
su nacimiento, y dentro de esas condiciones el nacido goza de la personalidad.
Tiene también aptitud para recibir derechos desde su concepción, por aplicación del
concepto “el concebido se tiene por nacido para todo lo que sea favorable”.
La personalidad dura hasta la muerte. El ser humano es una persona jurídica desde su
nacimiento y cada vez que su interés lo quiera, desde su concepción hasta su
fallecimiento o “muerte natural”.
En sentido estricto, personalidad es la aptitud dicha, y capacidad jurídica es la medida
de esa aptitud. De allí que pueda decirse que la personalidad no admite grado
(simplemente se tiene o no se tiene), mientras que la capacidad sí (puede ser mayor en
una persona que otra).
A las personas se la puede definir como todo ente susceptible o apto de adquirir
derechos y contraer obligaciones, las mismas pueden ser de existencia visible (humana)
y de existencia ideal (jurídicas).
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Estos hechos pueden llegar a tener efectos como el reparto de bienes entre
herederos, como también, que se disuelve del vínculo conyugal.
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• Domicilio: lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Existen distintos tipos de domicilio a saber:
✓ Domicilio General: es el que tiene la persona para todas sus relaciones
jurídicas, puede ser Real, de Origen y Legal.
▪ Real: lugar de asiento principal de residencia y los negocios de la persona.
▪ Origen: es el domicilio del padre al momento del nacimiento de sus hijos.
▪ Legal: es donde la ley presume que reside para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
▪ Domicilio Espacial: las partes de un contrato pueden elegir un domicilio
para el ejercicio de los derecho y obligaciones que de él emanan
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Por otra parte, modernamente, la persona ajena como tal, tampoco puede ser objeto
de derecho, ya que al reconocérsele a toda persona valor de fin no puede quedar
sometida al poder jurídico de otra como simple medio para que este alcance sus fines.
Ello no obstante puede constituir objeto del derecho en cuanto a los actos humanos
singulares o prestaciones como también determinadas manifestaciones, sectores o
direcciones de las actividades humanas. Por ejemplo: se da en los derechos de crédito.
Así podemos concluir en que solo son objeto de derecho:
• Los "actos" y "manifestaciones" humanas dentro de los cuales pueden
distinguirse:
✓ Ciertas "manifestaciones" de la propia persona: objeto de los derechos
de la personalidad.
✓ Los "actos" aislados de otras personas: objeto inmediato de los derechos
de crédito.
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Las cosas
Concepto
En derecho privado una cosa es una porción delimitada e impersonal del universo
material, que es susceptible del dominio o poder humano, es decir que es pasible de
estar sujeta al poder del hombre.
Se destacan las siguientes cuatro características esenciales para que una realidad sea
considerada como cosa:
• Debe tratarse de un objeto material: los derechos, las energías, un patrimonio
en cuanto tal no son cosas ya que son objetos inmateriales, a ellos se los
denomina bienes; se consideran a las cosas materiales como bienes muebles o
inmuebles. Los bienes inmateriales (invenciones, dibujos, modelos industriales,
marcas de fábrica, obras artísticas, no son objetos de derechos reales, pero
pueden ser protegidos por otros derechos de dominio (Patentes de invención,
Patentes de dibujos industriales, Patentes de modelos industriales y registros
de marcas de fábrica, Derechos autor, etc.).
• El objeto debe ser delimitado o estar delimitado: lo que significa que debe
tener sustantividad: debe existir por sí mismo, ser sustancia, presentar cierta
cohesión. En cuanto a los objetos que son sólidos, bien sea naturales o
derivados de la naturaleza en si, como el caso de una piedra, de una fruta, de
un animal, de un árbol. También lo que provienen en ciertos casos, de la
intervención del hombre como el caso de: una mesa, una silla, una hoja de
papel, etc.
Excepcionalmente, la unidad jurídica de una cosa puede derivarse de razones
económicas, como es el caso de un enjambre de abejas o de un cumulo de
arena o de piedras que constituyen una cosa única, pero múltiple (cosa
múltiple), a pesar de que, desde el punto de vista físico, en ellas hay o se
encuentran muchos objetos: miles de abejas o de piedras, en los ejemplos
señalados.
• El objeto debe ser susceptible de apropiación: en el sentido de que el dominio
o poderío humano sobre ese objeto sea posible. El sol y las estrellas, por el
momentos al menos, no son jurídicamente cosas, a diferencia de la luna en
virtud de que su condición jurídica en derecho internacional esta
indeterminada. El aire libre y la luz, cuyo uso es común a todos los hombres
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tampoco son cosas; esto mismo debe decirse del agua fluyente, aun cuando no
con la misma seguridad.
• El objeto debe ser impersonal: el cuerpo de una persona viva no es una cosa;
el derecho a la integridad corporal es, por lo demás, uno de los derechos de la
personalidad. Las partes del cuerpo tampoco son cosas mientras y durante que
forman parte del cuerpo de una persona viva. Una vez separadas, se convierten
en cosas, dándose la posibilidad de su trasplante al cuerpo de otra persona, o
ser objeto de uso con fines científicos o de humanidad.
• Los aparatos, prótesis o miembros artificiales que se fijan al cuerpo humano (el
oro utilizado en la dentadura o de una articulación artificial para permitir el
movimiento de miembros superiores o inferiores del ser humano) se asimilan
a las partes naturales del cuerpo humano en virtud de su función que es la de
dar o permitir el bienestar físico del hombre. Pero una peluca y una dentadura
postiza si son cosas, por no afectar su separación física la integridad anímica del
cuerpo.
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• COSAS INMUEBLES:
El que no puede ser traslado de un lugar a otro, y se dividen por:
▪ Por su naturaleza:
Los que se encuentran por sí mismo inmovilizados, como ser los suelos y todo
aquello que se encuentren adherido a él, como el caso de un edificio
o una casa.
Se consideran bienes inmuebles por su naturaleza:
✓ Los terrenos
✓ Los edificios en general, toda construcción adherida de modo
permanente a la tierra o que sea parte de un edificio.
Se consideran también inmueble.
✓ Los árboles mientras no hayan sido derribados.
✓ Los frutos de las tierras y de los árboles, mientras no hayan sido
cosechado o separados del suelo.
✓ Los hatos (conjunto de animales), rebaños, piaras y cualquier otro
conjunto de animales de cría, mansos o bravíos, mientras no sean de
sus pastos o criadero.
✓ Las lagunas, estanques, manantiales, aljibe y toda agua corriente.
✓ Los acueductos, canales o acequias que conducen el agua a un edificio o
terreno y forman parte del edificio o terreno a que las aguas que se
destinan
✓ Otros
▪ Por su destinación:
Aquellos bienes muebles que manteniendo su individualidad se unen a un
inmueble por su naturaleza, excepto los que son unidos de manera temporal.
Son bienes inmuebles por su destinación:
✓ El animal destinado a su labranza.
✓ Los instrumentos rurales.
✓ Las simientes
✓ Los forrajes y abonos
✓ Las prensas, coladero, alambiques, cubas y toneles
✓ Los viveros de animales
✓ Otros
▪ Por su Accesión:
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Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas,
cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes
como a la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su
uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del
fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales.
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Sección 2
Bienes con relación a las personas
Artículo 235 - Bienes pertenecientes al dominio público.
Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:
a. El mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la
legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua,
el lecho y el subsuelo.
b. Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas
marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan
y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta
la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden
nacional o local aplicable en cada caso.
c. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos
y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga
o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas
subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de
extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las
disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre,
delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias.
Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado
de la misma manera que los ríos.
d. Las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva,
la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o
lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares.
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Artículo 237 - Determinación y caracteres de las cosas del estado. Uso y goce.
Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles.
Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.
La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el
carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos
235 y 236.
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Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los
particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas
públicas, u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el
carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.
El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de
éstos derecho alguno.
Sección 3
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva
Artículo 240 - Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes.
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones
1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse
a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y
no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la
fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los
criterios previstos en la ley especial.
Capítulo 2
Función de garantía
Artículo 242 - Garantía común.
Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y
constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este
Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios
especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.
Capítulo 3
Vivienda
Artículo 244 - Afectación.
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Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre
el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de
indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en
una ejecución individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del
inmueble.
En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los
acreedores enumerados en este artículo.
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Concepto de Patrimonio
La palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), que significa
«lo recibido por línea paterna».
El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano (durante la
República Romana), periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los
patricios (de pater, ‘padre’) que se transmitía de generación a generación y a la cual
todos los miembros de una familia tenían derecho.
A pesar que el dominio, entendido como derecho sobre la esencia de la cosa, es decir,
el derecho absoluto sobre ella, no era de ningún individuo en particular, sino de la
familia como tal a través de las generaciones, en ese período se entendía que estaba
bajo el control o administración del padre de familia, quien podía disponer de los bienes
libremente, pero bajo la obligación de preservarla y aumentarla en la medida de lo
posible
La palabra también se utiliza para referirse a la propiedad de un individuo,
independientemente de cómo sea que la haya adquirido
DEFINICIÓN JURÍDICA
En el ámbito legal, el concepto es «el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a
una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de
estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y
derechos» (activos y pasivos).
Desde este punto de vista la consideración del valor de un bien patrimonial se
descontará del mismo el valor de las cargas que se hallen gravando los bienes
patrimoniales.
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Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso como
miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o
nacionales (Por ejemplo: el Patrimonio industrial, el Patrimonio Nacional, el Patrimonio
histórico de cada país, el Patrimonio cultural, Patrimonio arquitectónico, etc.) e incluso
Patrimonio de la Humanidad.
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Los elementos para que sean considerados como parte del patrimonio deben cumplir
con:
• Deben ser susceptibles de una valoración económica trasuntada en:
1. Valor de uso, es decir debe ser útil,
2. Valor de cambio, es decir ser susceptible de ser sustituido, porque solo así
tiene valor económico.
• Tienen que ser aptos para satisfacer las necesidades económicas y espirituales
del ser humano. A estos elementos no les basta que existan materialmente sino
tiene que ser reconocidos por el ordenamiento jurídico y el Derecho para su
existencia jurídica.
Debe haber normas que la respalden y les dé una calidad de: PATRIMONIO.
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Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
HECHO JURÍDICO
Son aquellos hechos que producen consecuencias jurídicas. Su trascendencia jurídica
depende de que este regulado por la ley. Es la ley quien le da el carácter de jurídico a un
hecho. Son definidos como todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos.
Lícitos
Voluntarios
Hechos
Humanos Ilícitos
jurídicos
Involuntarios
Naturales
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Según el Art. 257 del Código Civil y Comercial: "El hecho jurídico es el acontecimiento
que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas”
Esto significa que nuestro Código ha tomado en cuenta la sola aptitud de producir tales
efectos para conceptuar jurídico al hecho de que se trata. No es necesario que haya
producido efectivamente tal consecuencia. Debido a esta caracterización tan amplia
podemos pensar que casi no pueda concebirse hecho alguno que, en determinada
circunstancia, no pueda resultar "susceptible" de producir consecuencias jurídicas.
Por ejemplo:
Un eclipse de sol, hecho aparentemente alejado de producir consecuencias jurídicas;
pero puede constituir hecho jurídico desde que se lo ponga como hecho condicionante
y de cuyo acaecer surjan derechos, es decir: “te daré un regalo si podemos ver el eclipse
de sol".
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Ejemplos:
Son Hechos Jurídicos:
✓ La muerte
✓ La promulgación de una Ley.
✓ El nacimiento de una persona.
✓ Una declaración de guerra.
✓ Una catástrofe natural.
ACTOS JURÍDICOS
Son actos humanos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato producir efectos
jurídicos.
Para que se dé el Acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante
capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo
que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de
existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos
se denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el
nombre de acto jurídico.
Los actos jurídicos son positivos o negativos, según que sea necesaria la realización u
omisión para que un derecho comience o acabe respectivamente.
• Actos positivos:
Nacimiento, modificación, extinción, etc. de un derecho, depende de la
realización del acto.
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• Actos negativos:
La conducta jurídica consiste en una omisión o abstención; tal es el caso de las
obligaciones de no hacer.
Por ejemplo: El propietario de una casa alquilada a una tercero debe
abstenerse de perturbarlo en el goce de ella; en este hecho negativo, en esta
abstención, consiste el cumplimiento de su obligación.
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Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
Un acto Voluntario lícito en virtud del cual una o más personas se obligan a favor de otra
u otras al cumplimiento de una prestación de dar, hacer, o no hacer es un contrato
Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una voluntad
común destinada a reglar sus derechos.
Contratos
UNILATERALES: Una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta última quede
obligada.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
BILATERALES: Las dos partes del contrato están recíprocamente obligadas por los
derechos y obligaciones que del contrato derivan.
Por ejemplo: una escritura sobre una propiedad, el contrato de seguros
GRATUITOS: En el que el beneficio que recibe una de las partes no se corresponde con
el sacrificio que realiza la otra, puesto que recibe una ventaja o beneficio sin carga o
gravamen por su parte.
Por ejemplo: la donación, aunque a veces se establecen algunas cargas para el
donatario; el comodato caracterizado como préstamo de uso esencialmente gratuito; o
el simple préstamo donde sólo existen obligaciones para el prestatario.
REALES: Aquellos para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye
su objeto. Es decir que el contrato queda concluido desde el momento en que una de
las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versare el
contrato.
Por ejemplo: La Prenda, deudor y acreedor firman una prenda de un bien, si el deudor
cumple con las condiciones del contrato firmado, en algún momento el bien será suyo,
en caso contrario el acreedor tiene el derecho a prendar el bien para cobrarse la deuda.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
FORMALES: Aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito para
que sean válidos, para los cuales la ley exige una forma para su validez.
Por ejemplo: la compra venta de inmuebles deben otorgarse bajo escritura pública. El
matrimonio es un contrato formal solemne, ya que la voluntad de las partes, por
exigencia legal requiere una formalidad particular sin la cual el contrato no tiene eficacia
jurídica
CONMUTATIVOS: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes
son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico.
Por ejemplo: el contrato de compraventa de una casa, a cambio del dinero obtenemos
la casa
ALEATORIOS: Aquellos que surgen cuando la prestación depende de un acontecimiento
futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta
el momento que se realice este acontecimiento futuro. Entre las características comunes
de los contratos aleatorios destacan: la incertidumbre sobre la existencia de un hecho,
como en la apuesta, o bien sobre el tiempo de la realización de ese hecho, el cuándo.
Por ejemplo: el contrato de seguros, las rifas, la lotería…
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
INNOMINADOS O ATÍPICOS: Aquellos para los que la ley no tiene previsto un nombre
específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella, para
poder completar situaciones no previstas por las partes en el contrato, es necesario
acudir a la regulación de contratos similares o análogos.
Por ejemplo: contratos de Tiempo compartido, Contratos de Garage…
ÚNICOS: Aquellos en los que el cumplimiento de las obligaciones que de ellos emanan
agota la razón de ser del contrato. Con el cumplimiento de las obligaciones el contrato
termina. Los contratos de ejecución única pueden ser: de ejecución instantánea.
Por ejemplo: la compra venta en la que una vez pagado el precio se entrega la cosa; o
de ejecución continuada, donde las obligaciones se reproducen a través del tiempo, por
ejemplo: el contrato de trabajo donde el trabajador ejecuta un servicio material o
intelectual durante su vigencia y el empleador paga una remuneración por dicho servicio
También se establecen los medios de prueba de los contratos, estos son Instrumentos
Privados o Públicos
Instrumentos Privados: La confesión de partes, las presunciones, los testigos, los
previstos en el Código de Comercio (Libros contables, Libros Rubricados, etc.) o en el
Código de Procedimientos (informes de peritos, reconocimiento judicial, etc.)
Instrumentos Públicos: Escrituras u otras certificaciones de Escribanos, Partidas de
Nacimiento, de Casamientos, etc.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Contendrán vicios del consentimiento aquellos actos jurídicos que no hayan sido
realizados con intención y libertad, mientras que los realizados sin discernimiento serán
actos jurídicos inexistentes.
Cuando aparecen Actos Jurídicos con vicios o defectos es aplicable el régimen de
nulidad
Las nulidades pueden ser:
• Absolutas: Cuando se agravian intereses básicos de la Sociedad, que
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres
• Relativas: Cuando atienden a los intereses de las partes
Nulidad
Causa originaria. Ineficacia del Acto Jurídico para producir sus efectos.
Características
• Es legal, aunque es declarado judicialmente; no es creado por los jueces, sino
que es creado por una la ley.
• Sólo es aplicable a actos jurídicos, sólo ellos son susceptibles de nulidad.
• El defecto tiene que ser originario, intrínseco y esencial.
Casos de nulidad
La nulidad de un acto puede producirse por muchos motivos, entre los cuales podemos
mencionar:
• Ausencia de consentimiento real en un acto jurídico que lo requiera.
• Incumplimiento de requisitos formales en un acto jurídico que lo requiera.
• Ausencia de causa que da origen al acto jurídico. Simulación del acto sin
verdadero ánimo de realizarlo
• Ausencia de la capacidad de las personas que realizan el acto: menores de edad
o incapaces.
• Objeto ilícito, es decir, está prohibido por ley.
Caducidad
Causa posterior. Pérdida de derechos a modo de sanción ante el incumplimiento de
cargas u obligaciones. La caducidad puede ser legal o convencional.
Rescisión
Decisión de una o las dos partes del contrato de no continuar con el mismo.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
PERSONAS
Entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones
Las personas pueden ser:
Menores: Las personas que no han cumplido los 18 años de edad
Menores Adolescentes: De 13 años a 18 años de edad
Adultos: Mayores de 18 años
Fin de la existencia de las Personas Físicas
Muerte o presunción de fallecimiento (tres o dos años en caso de incendio, terremoto,
guerra, accidente aéreo o naufragio)
• Estado
• Municipalidad
• Iglesia
Persona
jurídica o de Pública
existencia
ideal • Sociedades
• Fundaciones
Privada
Capacidad
La aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones se llama
capacidad.
Esta capacidad se relaciona con la aptitud mental de una persona o con la función que
desempeña en la celebración de un acto jurídico.
La capacidad puede ser: Capacidad de hecho o de ejercicio o Capacidad de derecho,
según se refiera al goce o al ejercicio de los derechos respectivamente.
Ser titular de un derecho no significa poder ejercerlo, así es como la Capacidad de
ejercicio es la aptitud para ejercer un derecho.
Se adquiere capacidad de hecho o de ejercicio a partir de los 18 años de edad
Se entiende por incapacidad el no tener la capacidad legal para ejercer un derecho.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
SOCIEDADES
Para entender los distintos puntos que veremos es conveniente hacer un breve resumen
sobre Sociedades.
Las sociedades son personas jurídicas.
Asociaciones Civiles y Sociedades
Las Sociedades que se desarrollarán son la Sociedades Comerciales ya que son las que
nos preocupan en nuestro estudio. Estas sociedades están reglamentadas por la Ley
19550 General de Sociedades.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Caracteres:
1. Pluralidad de personas físicas en todo tipo de sociedad, salvo en las Sociedades
Anónimas
2. Organización. Se debe cumplir un requisito formal, que la constitución de la
sociedad por escritura pública.
3. Tipicidad. (uno de los tipos previstos por la Ley 19550)
4. Aportes de socios a un fondo común, estos aportes pueden ser de dinero,
bienes o trabajo. Los socios pueden aportar en distinta medida, lo importante
es el aporte de todos
5. Fin económico. Se busca obtener una utilidad que pueda apreciarse en dinero,
aunque no es obligatorio que sea específicamente dinero.
6. Participación de los beneficios y soportando las pérdidas, es decir la
coparticipación en el riesgo empresario.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Particulares o Específicas:
▪ Fondo común: son los aportes que hacen cada uno de los socios a la sociedad.
La sumatoria de todos los aportes constituye el capital social, el cual puede ser
modificado en principio hasta que se modifique el contrato social.
El patrimonio social se debe distinguir del capital social, porque el patrimonio
está especificado en el balance. Los aportes son de distintos tipos de acuerdo a
la sociedad a la que se aporta. En las sociedades por interés (colectivas,
comanditas simple, capital e industria) se puede aportar cualquier bien porque
la responsabilidad de los socios llega también a su patrimonio propio.
▪ Participación en ganancias y pérdidas: el contrato puede indicar el modo en
que puede representarse las ganancias y las pérdidas entre los socios.
▪ Affectio societatis: es el consentimiento psicológico de los socios, lo cual
significa el ánimo de constituir una persona jurídica distinta a ellos con el fin
social. (El único fin de las sociedades comerciales es el fin de lucro).
Importante a tener en cuenta: Los socios de una sociedad comercial según el tipo
societario, pueden adquirir responsabilidad limitada a los aportes suscriptos y a las
ganancias que se hubieren devengado, o bien pueden ser subsidiaria, ilimitada y
solidariamente responsables por las deudas sociales.
Los socios con responsabilidad limitada nunca responden con su patrimonio por las
deudas de la sociedad, sólo responde el patrimonio social, nunca un acreedor va a poder
ejecutar los bienes particulares de los socios por deudas de la sociedad, ni aún en caso
de quiebra de la misma.
Si las sociedades son de responsabilidad ilimitada o solidariamente responsables, los
socios responden con todo su patrimonio, y por ende los acreedores de la sociedad
podrán ejecutar los bienes particulares de los socios para hacer frente a las deudas de
la sociedad.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Tipos de sociedades
• Sociedad Colectiva.
• Sociedad en Comandita Simple.
• Sociedad en Comandita por Acciones.
• Sociedad de Capital e Industria.
• Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• Sociedad Anónima.
• Sociedad Colectiva.
La responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Como toda
sociedad tiene 3 órganos de funcionamiento: (asamblea, administración y
fiscalización).
Subsidiaria, porque los acreedores para poder ejecutar a los socios, primero
deben cumplir con el requisito de ejecutar y agotar todos los bienes de la
sociedad.
Solidaria, porque cada uno de los socios responde por el total de la deuda
social.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
• Sociedad Anónima.
La Sociedad Anónima, es un tipo de sociedad donde la relación social está
establecida por la posesión de acciones. Sus accionistas tienen una
responsabilidad limitada a la cantidad de acciones que posean. Otra
característica distintiva de esta sociedad es que posee un fuerte control por
parte del Estado.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Sociedades Cooperativas
Este tipo de sociedades está regulado por la Ley 20337 (Ley de Cooperativas)
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El Art. 2 de esta ley plantea: Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes
caracteres:
1. Tienen capital variable y duración ilimitada.
2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.
3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus
cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores,
fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital.
4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza
aplicar excedentes a alguna retribución al capital.
5. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las excepciones
que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las
cooperativas de grado superior.
6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de
conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito.
7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas,
religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de
admisión vinculadas con ellas.
8. Fomentan la educación cooperativa.
9. Prevén la integración cooperativa.
10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que
para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42.
11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales
suscriptas.
12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino
desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Asociaciones Mutuales
Están regidas por la Ley 20321 (Ley de las Asociaciones Mutuales), las define como
libremente constituidas por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, o de concurrir a su bienestar
material.
Deben inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades, lo que les acuerda el carácter
de objeto de derecho.
✓ Denominación:
Deben figurar las palabras, mutualidad, mutual, socorros mutuos, ayuda
mutua, o similar que permita identificar el objeto de la mutualidad.
✓ Socios:
Los socios pueden ser activos (personas físicas mayores de 21 años), o
adherentes (personas físicas mayores de 21 años y personas jurídicas que no
pueden integrar órganos directivos).
✓ Administración:
Podrán ser administradas por un órgano directivo compuesto por 5 miembros
o más.
✓ Órgano de fiscalización:
Compuesto por 3 miembros o más y tendrá la denominación que el estatuto
disponga.
✓ Órgano de gobierno:
Las asambleas que se convocarán mediante publicación en Boletín Oficial, en
ella los asociados deben votar personalmente y cada uno posee un voto
✓ Elección de autoridades:
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
LEY 12988
PROHIBICIÓN DE ASEGURAR Y REASEGURAR EN EL EXTRANJERO
Esta Ley fue dictada en 1947 durante el gobierno de Juan D. perón, tratando de fijar
criterios para defender el mercado asegurador argentino, buscaba proteger no sólo al
mercado sino también a las empresas de seguros y reaseguro que
en él operaban. Es más, esta Ley en sus orígenes determina la
creación del IMAR (Instituto Mixto Argentino de Reaseguro)
Actualmente y luego de más de 65 años, las relaciones
comerciales y asegurativas han cambiado muchísimo y de la Ley
hoy queda sólo 4 artículos vigentes. (Hoy del 1 al 4)
La Ley reglamenta la prohibición de cubrir en el extranjero a
personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción
nacional.
También prevé la pena a ser impuesta, que es de hasta 25 veces
la prima del seguro contratado en el exterior y que será impuesta
tanto al tomador/ asegurado como al intermediario.
La Ley 12988 regula que también deben cubrirse exclusivamente en compañías
argentinas de seguros los intereses asegurables de la Nación, de las provincias, de los
municipios, de entidades autárquicas, etc.
También reglamenta la cobertura de bienes que entran al país y cuyo riesgo de
transporte sea por cuenta de quien lo reciba o que salgan del país y el riesgo de
transporte sea por cuenta de quien lo remita; esta cobertura deberá contratarse en
compañías nacionales.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
El Artículo 1 de esta Ley plantea cuáles serán consideradas compañías argentinas con
capital y dirección radicados en el país, independientemente que su casa matriz esté o
no radicada en el extranjero.
Los Artículos 2 a 4 de la Ley constituyen un conjunto de vital importancia en la
protección del mercado asegurador argentino,
Lo pautado por la Ley 12988 en su Art. 2. Todas las personas, bienes o cualquier otro
interés de jurisdicción nacional deben ser asegurados en el país en entidades
aseguradoras previstas por la Ley 20091
Cuando se trate de los riesgos previstos en los Artículos 3º y 4º (bienes del Estado o de
importación o exportación) sólo se pueden contratar los seguros en compañías
argentinas de seguros.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
LEY 17418
LEY DEL CONTRATO DE SEGURO
Según el Art. 1º de la Ley 17418; en este tipo de contratos, una de las partes (el
asegurador) mediante una prima (aquí actúa la mutualidad y la estadística) se obliga a
indemnizar a la otra (el asegurado) por una pérdida o daño que haya sufrido debido a la
ocurrencia de un hecho incierto.
Del Art 1 podemos deducir que una persona “Asegurado”
traslada en el “Asegurador” a través del contrato de seguro los
efectos dañosos que un siniestro producirán en su patrimonio.
Vemos así que aparece como primer elemento configurativo del
contrato de seguro: la prima.
También se refiere a la ocurrencia del evento previsto, que ocasiona un daño,
obviamente al interés asegurado, lo que en definitiva configura la un siniestro y, además,
implícitamente plantea la existencia de un riesgo que fue causa del mismo.
Finalmente, este artículo determina la obligación del asegurador de resarcir el daño o
cumplir la prestación convenida, con lo que se cubre el amplio espectro de los seguros
tanto patrimoniales como los seguros sobre las personas.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
asegurable de parte del asegurado y que no exista una prohibición expresa de parte de
la Ley.
Una clase de seguros vedados por la ley serían los referidos a personas bienes o intereses
asegurables de jurisdicción nacional, cuyo aseguramiento en el exterior está prohibido
por la ley 12988.
Otros seguros prohibidos por la ley serian, por ejemplo, los de vida de menores de 18
años cuando sus beneficios no fueran sus ascendientes, descendientes, cónyuges o
hermanos a su cargo o los de muerte de los interdictos y menores de 14 años.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
sino los intereses asegurables, de ello podemos admitir que no es lo mismo que
una cosa sea utilizada por una persona o por otra.
Capacidad: Es de suma importancia destacar que existirá contrato de seguro, sólo si las
partes contratantes tienen la capacidad para celebrarlo
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
El Tomador debe cumplir con todas las cargas y obligaciones impuestas por el contrato,
incluso la del pago de la prima. El incumplimiento de las cargas y obligaciones son
plausibles de sanción, aplicadas al asegurado en caso de siniestro.
El Tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato
(Art. 23 LS). Puede variar el contrato, reducirlo, rescindir, abandonar, transar, actuar en
justicia, comprometer en árbitros, rescindir las notificaciones y declaraciones del
asegurador. El tomador (si se encuentra en posesión de la póliza) puede incluso cobrar
la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho de exigir el consentimiento del
Asegurado. El tomador no necesita acreditar consentimiento del Asegurado si puede
demostrar que contrató la póliza por mandato de aquél o por una obligación legal
En caso de siniestro el Tomador debe colaborar en las tareas de salvamento
Los derechos del Asegurado derivan del contrato, siempre y cuando posea la póliza; en
caso contrario no puede disponer de esos derechos sin el consentimiento del Tomador
(Art. 24 LS)
Al no ser el Asegurado el contratante no está obligado a pagar la prima (que es
obligación del Tomador), pero el Asegurador tiene el derecho de exigirle dicho pago al
Asegurado en caso de insolvencia del Tomador (Art.27 LS)
El Tomador no está obligado a entregar la póliza al Asegurado, ni al síndico ni a un
liquidador de concurso o quiebra del Asegurado, antes de haber cobrado cualquier
derecho que tenga sobre el contrato (Art.25 LS)
Es muy frecuente este tipo de contratación en los seguros colectivos de personas, donde
la figura del tomador es distinta de la de los asegurados que se cubren y a quienes según
la Ley 17418 se les reconoce el derecho propio contra el asegurador (Art. 153)
CONTRATO DE SEGUROS
Para que exista contrato de seguro debe existir una “operación” entre Tomador y
Asegurador.
La propuesta es un instrumento precontractual fundamental para la
existencia del contrato, no obliga ni al tomador ni al asegurador, lo que
implica que el tomador puede decidir retirar dicha propuesta en
cualquier momento y que al asegurador puede no contestarla y esto no
le causa perjuicio alguno (Art.4 LS). Esto implica que el consentimiento
del asegurador da lugar recién entonces a las obligaciones de las partes,
este consentimiento debe ser formalmente aceptado y el silencio del
asegurador no puede considerarse como aceptación de la propuesta
sino, por el contrario, como rechazo de ella.
El asegurable manifiesta a través de la propuesta su deseo de contratar.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
PÓLIZA DE SEGURO
Cuando el Asegurador acepta la propuesta se produce el consentimiento y entonces
emite la póliza. Este contrato debe ser entregado al Asegurado/Tomador.
En la práctica, la prueba capital de la celebración del contrato es la póliza que emite el
asegurador y en la que figuran las condiciones, términos, exclusiones y límites del
seguro.
Fundamentalmente la póliza debe reunir las siguientes características (Art.11LS):
• Redacción clara y fácilmente legible
• Debe contener:
✓ Nombres y domicilios de las partes
✓ Interés Asegurable o Personas Aseguradas
✓ Riesgos Asumidos
✓ Vigencia de la Póliza
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
✓Suma Asegurada
✓ Prima y Premio
• Firmada por el Asegurador
El Art. 11, obliga al asegurador a entregar una póliza “con redacción clara”, cuando una
cláusula de una póliza de seguro es ambigua u oscura, se interpreta en contra del
asegurador, por ser quien la redactó
En caso de que el Asegurador emita la póliza con alguna “diferencia”
respecto de la propuesta, ésta “diferencia” debe ser advertida al tomador
en forma clara a través de una cláusula destacada inserta en el aviso:
ADEVERTENCIA AL ASEGURADO en el frente de la póliza
El tomador tiene un plazo de 1(uno) mes para realizar el reclamo sobre
cualquier diferencia entre propuesta y póliza y sobre la cual no esté de
acuerdo, pasado este período se considerará que el contrato está aprobado por el
tomador (Art.12 Ley 17418)
Esta aceptación se presume solamente si en el frente de la póliza “en el anverso de la
póliza” el asegurador le advierte al tomador, en forma destacada, las consecuencias de
que no reclame dentro de los 30 días de recibidas la póliza con motivo de las diferencias
que presente esta con la propuesta original
Estas diferencias no tienen por qué afectar el resto del contrato, pero si al tomador no
le conviene la forma de aseguramiento propuesto por el Asegurador, puede optar por
rescindir el contrato
El 20 de septiembre de 2013 la SSN mediante Resolución 37803 modifica el Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (Art.25.1.1.2), estableciendo que las condiciones
contractuales a entregar deben ser:
• Condiciones Generales
• Condiciones de Cobertura Específicas y/o Condiciones Generales Específica
• Condiciones Particulares y/o Cláusulas Adicionales
• Cláusula de Cobranza del Premio, en los ramos que corresponda, y medios
de pago. Deberá consignarse la cantidad de cuotas otorgadas, importes y
vencimientos de cada una de ellas y, en su caso, adjuntar los formularios
para su pago
• Beneficiarios designados (en seguros de personas), en caso de
corresponder. Sólo deberán formar parte de las condiciones contractuales
de póliza, las cláusulas aplicables para la o las coberturas otorgadas
• Las Condiciones Generales, son aquellas que regulan en forma genérica el riesgo
cubierto por la póliza y que contienen las normas básicas destinadas a las
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
• Las Condiciones Generales Específicas son condiciones del contrato pero que se
refieren a un rubro en particular dentro de una rama general.
Por ejemplo: dentro de la rama robo, condiciones generales específicas de robo
viviendas particulares, dentro de la rama incendio, las condiciones generales
específicas del alcance de la cobertura de daños por humo, etc.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Endosos:
Al hacer efectivo un endoso relacionado con alguna modificación de la cobertura, sólo
deberá emitirse la o las cláusulas pertinentes a dicho endoso.
Todas las sumas aseguradas, montos o porcentajes relacionados con la o las coberturas
contratadas, deben constar indefectiblemente en el Frente de Póliza, haciéndose
expresa referencia de la cláusula pertinente.
Cuando se incluya una Cláusula que cuente con una “Advertencia al Asegurado” el texto
de la misma deberá incluirse en el Frente de Póliza sin perjuicio de formar parte de las
Condiciones Contractuales.
MODALIDADES DE PÓLIZAS
Las Pólizas pueden ser:
• NOMINADAS O NOMINATIVAS
• AL PORTADOR
• A LA ORDEN
• NOMINADAS:
Se consigna el nombre y apellido del Tomador y/o del Asegurado, lo cual
legitima abiertamente para Derechos y Acciones y también a las
obligaciones.
El derecho indemnizatorio derivado de estas pólizas sólo puede ser
transferido por conformidad del asegurador, mediante endoso expreso. En
los Seguros de Personas la póliza debe ser nominativa (Art. 13 LS)
• AL PORTADOR:
Los derechos quedan legitimados por el tenedor o
portador del contrato. Basta la sola posesión del mismo
para adquirir los derechos indemnizatorios, no obstante,
el poseedor del contrato debe demostrar que tiene interés asegurable sobre
la cosa en la que recaía la cobertura.
• A LA ORDEN:
Al nombre del Tomador le precede el texto “a la orden” o “a su orden”, esto
posibilita la transmisión del contrato por endoso
En estos dos últimos tipos de Contratos, para solicitar un reemplazo del contrato por
pérdida, destrucción o robo del mismo hay que presentar garantías suficientes del
tenedor del mismo (Art.13 LS)
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
En las pólizas a la orden o al portador no es necesario notificar del cambio del titular del
Interés Asegurable, como en las nominadas.
PRESCRIPCIÓN
Primero analizaremos qué es prescripción: Se entiende por prescripción la pérdida o
adquisición de un derecho por el mero transcurso del tiempo. Esta institución es muy
antigua y plantea la ausencia o la adquisición del ejercicio de un reclamo.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Todas las acciones civiles y comerciales poseen un plazo de prescripción. También las
acciones penales, salvo aquellas situaciones que afecten los derechos esenciales del
hombre, como los delitos de lesa humanidad.
Las acciones fundadas en el contrato de seguro, prescriben en el plazo de un año, desde
que la obligación es exigible (Art.58 LS) (Art.2556 CCyC)
En caso de reclamos del Asegurador por la falta de pago por parte del Asegurado,
cuando la prima se pague en cuotas la prescripción se computa a partir del vencimiento
de la última cuota (Art.58 LS)
Cuando la prima se pague de una sola vez, la prescripción comenzará a correr a partir
del momento en que se haya cumplido el plazo establecido para su pago.
En el seguro sobre las personas, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa
desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá los 3 años
desde el siniestro (Art.58 LS)
En las pólizas de Responsabilidad Civil, el plazo de prescripción que tiene el asegurado
para reclamar al Asegurador el cumplimiento de su obligación comienza a correr a partir
de que exista condena firme contra el Asegurado.
Ejemplo:
En “Advertencia al Asegurado”, se establece que se deberá colocar una alarma en un
plazo de 30 días, su incumplimiento genera la caducidad convencional sobre los riesgos
afectados
Si el asegurador no ejerce su facultad dentro de los plazos legales previstos, se
“entiende” que ha aprobado el accionar del asegurado, por lo tanto, los derechos de
éste no caducan.
Se entiende por “Caducidad legal” aquella derivada del incumplimiento del asegurado
de cargas u obligaciones previstas en la ley.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Ejemplo
Art. 46 Carga de la denuncia del siniestro. Carga de proporcionar información
complementaria. → Art. 47 Pérdida del derecho a la indemnización
Art. 72 Violación de la carga de salvamento. → Liberación de la obligación de indemnizar
en la medida que el daño habría resultado menor sin esa violación.
Art. 77 Cambio de la cosa dañada. → Libera al asegurador a indemnizar
Art. 82 No notificar el cambio del titular del interés Asegurado. → Libera al asegurador
si el siniestro ocurre luego de 15 días de vencido el plazo de 7 días para notificar.
Art 116. No reconocer responsabilidad ni celebrar transacción sin ausencia del
asegurador. → Pérdida del derecho a la indemnización.
Otros
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
En caso de ser el Asegurador quien decide la rescisión, debe preavisar al Asegurado con
un tiempo mínimo de 15 días, así el asegurado puede contratar otro
seguro antes de quedarse sin cobertura, además el Asegurador
deberá devolver la prima proporcional al plazo no corrido (Art.18 LS)
La decisión de rescindir el contrato sin causa la puede tomar
cualquiera de las partes del contrato, menos en el caso de rescisión
por parte del asegurador en los seguros de vida (Art.134 LS)
En caso de transferencia del bien asegurado, el nuevo titular tiene 15 días para rescindir
con posterioridad a la transferencia, el asegurador por el contrario tiene 20 días para
decidir rescindir a partir de que es notificado de la transferencia. Si decide rescindir debe
dar 15 días de preaviso (Art.82 LS)
En el caso de Agravación del riesgo (Art.37 LS), la ley le otorga la facultad de rescindir al
asegurador.
Otras causas de rescisión son:
• Pluralidad de Seguros (Art.69 LS)
• Diferencia entre propuesta y póliza, el asegurado tiene un mes para rescindir
una vez recibida la póliza (Art.12 LS)
• Falta del pago del premio (Art.31 LS)
• Cambio del interés asegurable en la cobertura de granizo (Art.96 LS)
• Siniestro causa sólo daño parcial, cualquiera de las dos partes puede rescindir
(Art.52 LS)
SUSPENSIÓN
Es la cesación temporaria de la cobertura, originada por una conducta inapropiada por
parte del Asegurado.
Por ejemplo: falta del pago de la prima.
Esta cesación de la cobertura no implica la desaparición del vínculo contractual. La
cobertura permanece en suspenso mientras no se cumpla con la obligación.
En caso de siniestro, el asegurador no tiene la obligación de indemnizar
Se puede levantar la cesación de cobertura enmendando el incumplimiento que originó
dicha suspensión
RETICENCIA
El contrato de seguro, como todo contrato presidido por la buena fe, puede ser
modificado o anulado por vicios de la voluntad producidos en el momento de su
celebración
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
• Dolosa:
El asegurado falsea la verdad o la oculta con el fin de obtener un beneficio.
El Asegurador puede hacer nulo el contrato, pero con el derecho a las primas
percibidas. (Art.8 LS)
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
Para que el asegurador considere que existe una Agravación del Riesgo, este hecho debe
influir sobre el riesgo asumido
Y debe generar una modificación del contrato o impedido la contratación a juicio de
peritos. (Art.37 LS)
En el Seguro sobre las Personas las Agravaciones del Riesgo deben estar debidamente
precisadas en el contrato
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
OBLIGACIONES Y CARGAS
Concepto de Carga:
Son conductas reglamentadas por ley o a través de condiciones de pólizas que
establecen deberes por parte del Asegurador y del Asegurado
El incumplimiento de una carga es penalizado con la caducidad de
los derechos.
En las cargas se actúa en interés propio y el incumplimiento de la
misma puede traer aparejada una sanción económica, o sea la
pérdida de la indemnización.
Si el incumplimiento de las cargas por parte del Asegurado se debe a: caso fortuito o
fuerza mayor o se ha producido sin culpa ni negligencia del asegurado, no se generará
la caducidad de los derechos.
Si la carga debía cumplirse antes del siniestro (Por ejemplo: denunciar una agravación
del riesgo), el Asegurador tiene 1 mes luego de conocido el incumplimiento para alegar
caducidad de los derechos. Si ocurre un siniestro dentro de ese mes, el Asegurador
deberá responder a la indemnización si el incumplimiento de la carga no influyó en el
evento.
Si la carga debía cumplirse luego del siniestro (Por ejemplo: un caso de salvamento), el
Asegurador está liberado del cumplimiento de la indemnización sólo si el
incumplimiento de la carga influyó negativamente en el siniestro.
Generalmente las cargas imponen al Asegurado tareas de hacer o de informar; se busca
lograr conductas de cuidado por parte del Asegurado, ya sea preservando el bien
asegurado como informando correctamente al Asegurador todos los detalles sobre el
riesgo.
Concepto de Obligaciones
Las obligaciones son de ejecución exigible y forzada.
En las obligaciones se actúa en interés ajeno, el de la compañía Aseguradora, por
ejemplo, en caso de ser una obligación del Asegurado.
El incumplimiento de una obligación trae aparejada una sanción jurídica.
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
• Plazo de 7 días para pronunciarse sobre la rescisión del contrato una vez
conocida la agravación del riesgo debida a un hecho voluntario del asegurado
(Art.39 LS)
• Plazo de 30 días para pronunciarse acerca de la aceptación del siniestro (Art.
56 LS)
• Plazo de 15 días para pagar el siniestro luego de fijado el monto de la
indemnización ofrecida (Art. 49 LS)
• Plazo de 7 días para notificar al acreedor prendario o hipotecario sobre el bien
asegurado, salvo que se trate de reparaciones (Art. 84 LS)
• Plazo de 15 días desde su recepción para rechazar la propuesta de prorroga
(Art. 4 LS)
• Otros
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AAPAS - UNIDAD A - MÓDULO 2 – Introducción al Derecho
El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del
acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional.
Art.918.- Efectos.
El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor,
y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los
coobligados, fiadores, y garantes personales y reales, y los privilegios y el derecho de
retención si lo hay.
Art.919.- Límites.
La transmisión del crédito tiene las siguientes limitaciones:
a. El subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo
pagado;
b. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los
demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir;
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El dolo se diferencia de la culpa grave en la intencionalidad. El que actúa con dolo tiene
la intención de provocar daño.
En caso de sobreseguro doloso, el Asegurado es condenado con la pérdida de las primas
pagadas y declarando nulo el contrato (Art.62 LS)
Tanto el Tomador como el Asegurador pueden solicitar la reducción de la suma
asegurada (Art.62 LS)
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VICIO PROPIO
Un vicio propio en una cosa implica que la misma presenta una falla o un defecto oculto
que están latentes y que no se exteriorizan normalmente o a simple vista pero que, en
un momento determinado, pueden provocar un daño a la misma, a otras cosas e incluso
también a personas. Un vicio propio debe pertenecer a la naturaleza intrínseca de la
cosa, no ser producto de un agente externo.
Por ejemplo: En caso de cargar granos con alto grado de humedad o en mal estado en
un barco, es muy probable que éstos granos contaminen al resto y toda la carga llegue
mal a destino, si bien el daño fue producto de un vicio de la carga, éste no es vicio propio
porque el agente productor del daño es externo a la naturaleza intrínseca del grano
El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por el vicio propio de la
cosa (Art.66 LS). No obstante, el asegurador podrá indemnizarlo si pactó lo contrario,
como ser la combustión espontánea que se adiciona en la cobertura de incendio.
También el asegurador, no indemnizará por el vicio de la cosa, pero sí indemnizará por
el mal mayor si hay acuerdo entre partes.
PLURALIDAD DE SEGUROS
Se produce pluralidad cuando se realiza la aseguración de un mismo interés y un mismo
riesgo con distintos aseguradores.
Para que exista pluralidad deben darse tres situaciones de manera conjunta:
a) Debe tratarse de un mismo interés asegurable, un mismo asegurado. (Dos
personas distintas que aseguran un mismo bien no existe pluralidad de
seguros) (Entendiendo que no hay connivencia ni intereses de
enriquecimiento conjunto)
b) Debe tratarse de un mismo riesgo. (Una persona puede hacer una póliza de
cristales de un local y otra de incendio del mismo, no hay pluralidad)
c) La cobertura plural debe coincidir en el tiempo, aunque no necesariamente
toda la vigencia, pero si alguna coincidencia temporal. (Durante esta
coincidencia hay pluralidad)
Esto no indica que exista doble seguro o sea que el total de las sumas aseguradas
duplique o triplique (depende de la cantidad de contratos) el valor asegurable, lo que
daría por sospechar del deseo de enriquecimiento por parte del Tomador o Asegurado.
La Ley de Seguros admite este tipo de contratación, lo que no admite es el
enriquecimiento ilícito.
En caso de pluralidad de seguros (no concertados como en el caso de coaseguro) se
tratan de contratos totalmente independientes en los cuales el asegurado coloca su
riesgo repartido entre varios aseguradores, cada uno de los aseguradores emite un
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contrato independiente, el asegurado debe notificar a cada uno de los aseguradores los
demás contratos existentes sobre el bien y la suma Asegurada de cada uno de ellos; bajo
pena de caducidad de sus derechos. (Art.67 LS)
Puede estipularse que uno o más aseguradores respondan sólo subsidiariamente o
cuando el daño exceda de una suma determinada (Art.67 LS)
En caso de siniestro, cada Asegurador indemnizará en forma proporcional al monto de
su contrato, debiendo el asegurado realizar las denuncias del siniestro
independientemente una de otra.
El Asegurado no puede pretender en su conjunto una suma mayor que la del daño
sufrido. (Art.68 LS)
Si el Asegurado celebra un contrato sin conocer la existencia de otro anterior puede
solicitar la rescisión del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no
cubierto por el primer contrato (Art.69 LS)
COASEGURO
En este caso se realiza el aseguramiento ordenado de un mismo interés y un mismo
riesgo con distintos aseguradores, y cada uno de ellos asume una porción del riesgo. La
particularidad es que se emite una sola póliza suscripta por todos los aseguradores
quienes asumen, sin solidaridad, las proporciones del riesgo a su cargo para el caso de
que ocurra un evento siniestral amparado por la misma.
El coaseguro se utiliza como un mecanismo de dispersión del riesgo (cuando las sumas
aseguradas son de importancia).
Generalmente uno de los aseguradores es el encargado de la emisión del contrato y de
cobrar la prima, que luego distribuye a las otras compañías. A éste Asegurador se lo
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Sociedades
Ley 12988
Ley 17418
Consideraciones Generales
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, promulgado bajo el número de Ley
26994 el 07 de octubre de 2014 y, puesto en vigencia el 01 de agosto de 2015 introduce
significativas modificaciones respecto del régimen jurídico anterior (Ley 340 Código Civil
de la Nación y Ley 2637 Código de Comercio)
El Código Civil de Vélez Sarsfield tenía una concepción más “patrimonialista”, regulaba
el Patrimonio como atributo de la persona dentro de los Derechos Reales. El actual
Código Civil y Comercial tiene una concepción más “humanista”, aparecen bienes que
siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como
sucede con el cuerpo, órganos, genes, otros.
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✓ Buena fe (Art.9)
✓ Abuso del derecho, (Art.10)
✓ Abuso de la posición dominante (Art.11)
✓ Fraude a la ley, (Art.12)
Se reconocen además los derechos individuales de las personas sobre sus
bienes, derechos de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios,
derechos sobre el cuerpo humano y los derechos de Incidencia colectiva (Arts.
14 a 18)
▪ Por otra parte, las personas no pasan directamente de ser menores de edad a
ser mayores a los 18 años. Hay un nuevo sistema de capacidad progresiva
mediante el cual se va adquiriendo de forma gradual la posibilidad de ejercer
los derechos. Así, desde los 13 años los adolescentes van teniendo la capacidad
de tomar decisiones por sí mismos para ciertos actos (Arts.22 al 50).
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▪ Se incluyen los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva que
son indivisibles y de uso común (Arts.240 y 241)
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▪ Otros cambios que se han dado en el CCyCN es el trato del concepto de fianzas
La fianza en el contrato de locación (Art.1225), se mantiene el concepto de que
su caducidad es una vez producido el vencimiento del plazo convenido
Se regulan distintas clases de fianza:
✓ Fianza simple: el fiador puede exponer los beneficios de excusión*1 y
división*2.
✓ Fianza solidaria: cuando aun manteniendo su carácter de accesorio de una
obligación principal el fiador carece de la posibilidad de oponer los
mencionados beneficios de excusión y división
✓ Fianza general: el Art.1578 permite a posibilidad de otorgar fianzas con
notable amplitud en las obligaciones, aun las inexistentes entre acreedor y
deudor. No requiere siquiera que se precise el objeto que tendrá la
obligación garantizada como lo hacía el régimen anterior. Si es requisito que
se garantice un monto máximo que, de no cumplirse, la fianza carecerá de
validez. Otra limitación es de fuente legal y es que una fianza general no
tiene vigencia para garantizar obligaciones que nazcan una vez cumplidos los
5 años desde que ella fue otorgada, por lo que no pueden las partes imponer
un plazo más amplio que el que establece el Código.
✓ Fianzas legales o judiciales: El nuevo CCyCN no regula como el anterior las
disposiciones especiales que referían a la fianza judicial, lo que implica que
corresponderá a los Códigos Procesales o a la valoración judicial, determinar
las condiciones de solvencia del fiador judicial. Sí se establece en el Art.1584
inc b), que la fianza judicial no puede oponerse al beneficio de excusión.
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▪ Se modifican los derechos hereditarios, antes las personas con hijos podían
disponer sólo de 1/5 de su patrimonio, ahora pueden disponer de 1/3 del
mismo. Respecto de los 2/3 restantes, se puede llegar a un acuerdo sólo sobre
una explotación comercial, es decir sobre una empresa y con el objetivo de
conseguir que esa empresa quede en manos de las personas que vayan a
continuarlas (Art. 2444 y subsgtes.)
NOTA:
*1: El Artículo 1583 del Código Civil y Comercial contempla el BENEFICIO DE
EXCUSIÓN; el beneficio de excusión consiste en darle la oportunidad a fiador
cuando este ha sido requerido por el acreedor de la obligación, para que exija al
acreedor que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del
deudor principal y contra las garantías que este haya prestado.
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Orden de prelación
El significado del término prelación en el diccionario es:
"Preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra”
En el derecho, la prelación se pone en práctica a la hora de aplicar o seguir una cierta
fuente. Estas fuentes son las que permiten el desarrollo de las normas jurídicas que se
aplican en un Estado: la prelación entre una u otra fuente (que puede ser un reglamento,
una ley, una doctrina, un tratado, una costumbre, etc.) determinará el ordenamiento
jurídico del territorio.
Constitución Nacional
Es decir que la Constitución Nacional está por encima de las distintas leyes y normativas
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PRESCRIPCIÓN
Se entiende por prescripción la pérdida o adquisición de un derecho por el mero
transcurso del tiempo. Esta institución es muy antigua y plantea la ausencia o la
adquisición del ejercicio de un reclamo.
Según los Dres. Héctor Perucchi y Juan Ignacio Perucchi, en su libro “Código Seguro”
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“…Se trata de una concepción humana impecable: las deudas no pueden durar por
siempre y condenar –quizás por generaciones, pues los sucesores del deudor original
seguirían cargando con la deuda– a quien alguna vez fue deudor a que por siempre exista
una espada sobre su cabeza, en el sentido de que esa deuda puede ser ejecutada. Si el
acreedor deja pasar determinado tiempo –que siempre fija la ley– sin intentar el
cumplimiento de la obligación que lo beneficia, la propia ley interpreta que no tiene
interés y, a los efectos de resolver alguna vez el problema, le quita la posibilidad de
accionar en el futuro. Por cierto, que no han sido pocas las críticas –de alguna manera
filosóficas– que se le han hecho a esta institución, sosteniendo que, si alguien debe algo,
siempre será tiempo oportuno para cobrarlo. Pero desde hace siglos los ordenamientos
jurídicos han privilegiado el hecho de que las relaciones entre deudores y acreedores
alguna vez culminen y han instituido esta solución, llamada “prescripción””.
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La prescripción no hace perder el derecho, sino la acción para reclamar por medio de la
justicia.
Según afirma el Dr. Perucchi:
“Pues bien, las obligaciones –en general– nacen como civiles, es decir, el acreedor puede
recurrir a un juez para que obligue al deudor a cumplirlas; pero transcurrido el plazo de
prescripción liberatoria, se convierten en “naturales”, porque aun sobreviviendo el
derecho, habrá el acreedor perdido la acción para reclamarlas judicialmente”.
La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho
que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer
el derecho al cual ella se refiere
Todas las acciones civiles y comerciales poseen un plazo de prescripción. También las
acciones penales, salvo aquellas situaciones que afecten los derechos esenciales del
hombre, como los delitos de lesa humanidad.
Plazos de prescripción
La prescripción genérica de la acción por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento se rige por el Art. 2560 del Código Civil y Comercial y es de 5 años.
(Salvo excepciones)
La prescripción de la acción por daños y perjuicios por la R.C. es de 3 años según el Art.
2561 del Código Civil y Comercial
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Art.2037.- Concepto.
La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que
otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen
sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo
que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal.
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Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen son
interdependientes y conforman un todo no escindible.
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Art.2044.- Consorcio.
El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica
consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de
propietarios y el administrador.
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen
de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado
en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.
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Régimen de Pre-Horizontalidad
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) regula el Régimen de Pre
Horizontalidad en los Artículos que van desde el 2070 al 2072. Estos artículos derogan
la Ley 19724 de Pre horizontalidad
Se entiende por “pre propiedad horizontal” a la situación jurídica previa a la existencia
de la propiedad horizontal y abarca el período que va desde el momento en que se
ofrecen en venta las unidades que pueden todavía no estar siquiera en construcción,
hasta aquel en que finaliza la edificación, y con la redacción e inscripción en el
reglamento de Copropiedad y Administración, momento en el que nace el llamado
estado de propiedad horizontal.
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El ámbito escolar debe ser entendido con criterio amplio, comprendiendo todas las
actividades organizadas y controladas por la entidad educativa, como por ejemplo
campamentos, viajes de estudios, visitas a museos y monumentos, teatros, ceremonias
religiosas.
El colegio es responsable si el alumno sale de clase en "hora libre", porque como ahora
dice el artículo " debía "estar bajo la autoridad educativa. No responde si el alumno falta
al colegio sin avisar a sus padres ("la clásica rabona").
El titular sólo podrá eximirse si se prueba el “caso fortuito”. El factor subjetivo es
agravado.
La culpa de la víctima no es excusa, incluso cuando fuere grave, como por ejemplo un
suicidio. Tampoco es eximente el daño causado por el tercero por quien no se debe
responder. En ambos casos si lo es, si éstos reúnen la característica de inevitabilidad o
imprevisibilidad que tiene el caso fortuito.
Como lo que se busca es prevenir los daños que sufran los menores, el propietario debe
asegurarse.
Fideicomisos
El nuevo Código Civil y Comercial mantiene las ventajas de la figura del fideicomiso e
introduce potenciales mejoras que ordenan aspectos, otrora de diversa interpretación.
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