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Apunte Comercial I

Derecho Comercial I (Universidad Nacional del Nordeste)

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Unidad 1 El derecho mercantil:


1.- Comercio. Concepto económico y jurídico. Elementos caracterizantes.

Comercio concepto económico:


“El comercio es una actividad humana que se traduce en la mediación entre la oferta y la demanda, con el fin
de promover, facilitar o realizar cambios y con el propósito de obtener un lucro específico”.
Concepto jurídico: No coincide con el económico. En algo se equiparan pero el derecho comercial va más
allá del concepto económico. Hay actos que no son de comercio pero que la ley le da calidad de derecho
comercial.
“En sentido jurídico, comercio es todo aquello que la ley califica de mercantil”
Elementos caracterizantes:
 Actividad humana: solo el hombre individual o socialmente considerado es capaz de realizar esa serie
de actos progresivos y concatenados en que consiste el comercio.
 Intermediación: porque une o acerca a dos partes.
 Oferta y demanda: la mediación se da entre quien tiene la mercadería y quien la necesita..
 Promoción de los cambios: se realiza por medio de la propaganda y la publicidad.
 Facilitación de los cambios: por medio de los bancos, los transportistas, los aseguradores.
 Realización de los cambios: directamente, el comerciante que compra y vende, indirectamente
aquellas personas que acercan la oferta y la demanda.
 Lucro específico: es el elemento subjetivo que consiste en una ganancia calculada sobre la diferencia
de los valores de cambio.

El Derecho Comercial: origen y evolución histórica, concepción subjetiva y objetiva. Concepto.


Contenido y justificación de su existencia. Caracteres.- contenido actual.

Antecedentes históricos del derecho comercial:


Época anterior a Roma:
 Viejo código de Ur-Namú (2050 AC) disposiciones sobre préstamos, depósitos, sociedad,
comisión.
 Derecho de fenicios y egipcios.
 China s se conoció la contabilidad, la que se transfiere luego a occidente.
 Grecia derecho marítimo

Civilización romana:
En el derecho romano no se distinguía el derecho civil del comercial.
No existió un derecho independiente denominado comercial.
El pretor peregrino dio al derecho quiritario una flexibilidad extraordinaria para adaptarlo a las relaciones con
los extranjeros y a las necesidades jurídicas que esas relaciones exigían.
En Roma no se dieron las circunstancias prácticas ideológicas y económicas que produjeron la aparición de
un derecho mercantil. Lo que existió en Roma fue la síntesis y la perfección de instituciones relacionadas con
el comercio que venían de otras culturas. Pero no se dio nunca un derecho perfectamente diferenciado,
propio de ciertos individuos y separado del ius civile.
En la etapa cristiana de Roma se produce el nacimiento de cierta aristocracia mercantil pero ella no alcanza
una valoración social por el desprecio de la aristocracia terrateniente y la influencia del cristianismo que
condenaba la usura y el agio.
Edad media: aparición del derecho mercantil diferenciado:
La caída del imperio romano de occidente es un proceso que duró siglos, los pueblos bárbaros penetran en lo
que queda de las ciudades y organización romana y comienzan una transferencia cultural que alteran las
condiciones de vida, hábitos y costumbres y el ordenamiento jurídico en general.

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Se opera un cambio en el centro de poderes: de los países mediterráneos pasa a los francos y la actividad
general se traslada al campo.
El período medieval desciende el nivel cultural, cuyo despertar comienza en el siglo XV y se prolonga hasta el
XVIII.
En la baja edad media el comercio llega a su mínima expresión ya que el tráfico mercantil disminuye.
Mientras el imperio romano de oriente permanece con cierta organización sobre la base de las recopilaciones
de Justiniano.
Los bárbaros traen sus leyes y costumbres jurídicas incorporando a esta última como fuente de derecho.
Luego de la decadencia y la confusión, hacia el SIX aparece un paulatino recordamiento de labores, roles y
normas feudalismo cuyo basamento es la organización agrícola pastoril.
La inseguridad del habitante lo impulsará a buscar su protección en caudillos fuertes señores que edifican
castillos y fortalezas y tiene el don de la organización y el mando, se organizan regiones donde existe el
poder total del amo y a obediencia absoluta del vasallo. La economía eminentemente agrícola y su control y
verdadera propiedad están en manos del señor feudal.
A partir del s. IX se abre en Europa Central otra realidad diferente: el desarrollo y progreso del sector terciario
(actividades comerciales e industriales)
Hasta el s. XVI son las ciudades puertos las que impulsan el comercio medieval.
En el s. XI empieza la era de propiedad de Europa central y se produce un fenómeno: la inmigración del
hombre de campo a ciudades.
El sector primario sede su puesto al artesanado. El mercader es una nueva figura que resalta entre las que
sirven en las ciudades: acumular riquezas y estas le dan poder. Ese poder es el que les permitirá que exija y
cree un nuevo derecho que regule su actividad.
Los burgueses desean conquistar un nuevo orden jurídico que los beneficie, según las necesidades de la
dinámica de las transacciones, desean libertad de residencia, seguridad de la persona y de los traslados
personales y de las mercaderías: libertad para negociar. Todo ello se logra con el tiempo, cuando se acepta la
“lex mercatoria”, basada en usos y costumbres y normas que regulan la actividad de grandes y pequeños
mercaderes. Ese conjunto de normas de contenido jurídico es el estatuto del comerciante que tiene un neto
matiz subjetivo y profesional.
Con los mercaderes se produce el notable desarrollo de la economía mobiliaria: se basa el nuevo derecho en
el intercambio y la intermediación de cosas muebles. Con el derecho de los mercaderes se forma el embrión
del capitalismo cuyo efecto no se notará hasta varios siglos más tarde.
Ferias y mercados: en principio, los mercaderes pertenecen a una ciudad determinada y son considerados
miembros de ella. Pero además el comerciante tiene un ámbito de actuación permanente en los mercados y
otro discontinuo en las ferias.
Mercados: se venden al menudeo y a la población en general que concurre a surtirse.
Ferias: eran reuniones periódicas donde se concentraban grandes volúmenes de intercambio y su
organización era más detallada y compleja, solo para comerciantes.
He aquí un cambio y su organización histórica del derecho comercial del de los estatutos de las ciudades
italianas del derecho de ferias donde representan un papel la buena fe, el honor a la palabra comercial
empeñada, los tribunales especiales y la adopción de la costumbre como fuente del derecho.
Las corporaciones: el comercio evoluciona con los mercaderes independientemente por un lado y los
artesanos por el otro que se asocian en corporaciones para defender sus derechos.
Estas asociaciones nacen durante el régimen feudal, pasan de voluntarias y espontáneas a ser obligatorias al
punto de impedir el ejercicio del oficio a quien no fuera autorizado por ellas.
Más adelante, grupos de asociaciones formaron las hansas que intentan monopolizar el tráfico mercantil y
restringir el número de partícipes.
La jurisdicción: además se elaboró una jurisdicción especial con jueces que al principio son comerciantes
que, dando rápidas soluciones a las controversias por causa del comercio la mercatorum a sus pares
pudiendo apartarse de las rígidas formas del derecho civil.
Se llama cónsul a los jueces que se ocupan de estos pleitos. Aplicaban a sus sentencias los principios que
informan el derecho mercantil: la buena fe, la costumbre, la equidad, el respeto mutuo y la observancia de las
reglas de la ferias y estatutos de las corporaciones.

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El cónsul prestaba juramento de que aplicaría las normas y costumbres de la corporación, estos se
redactaban por escrito y se compilaban ordenadamente llamándose estatutos. Si eran aprobados por el
príncipe o el magistrado supremo, su autoridad era idéntica a la ley civil, pero aun no aprobados constituían
ley comercial aplicable.
Todas estas reglas legales agrupadas deben ser obligatoriamente aplicadas por tribunales consulares. Y esta
jurisdicción se va extendiendo a individuos que sin ser comerciantes o miembros de una corporación,
intervienen en materia mercantil.
La salida del período medieval: los italianos que en el SXIII dominaban los mercados principales en Europa.
Son hombres de despacho y de gran cultura. Pero el centro italiano es sustituido por el de Europa central y en
esa zona evoluciona el derecho mercantil hacia su nueva etapa.
Crece el poder de los reyes y señores y a su lado crece la intervención de decisiones públicas y económicas.
En el SXV, mediante los grandes descubrimientos Europa va a tomar posesión del mundo y comenzar una
era de colonización y explotación de colonias.
El renacimiento trae un desarrollo e impulso al derecho comercial. Las cruzadas y los viajes, exploraciones y
descubrimientos así como inventos contribuyen a considerar este derecho que ya se revela como una
importante rama autónoma del derecho privado.
Era contemporánea: Luego de la revolución francesa comienzan a redactarse los primeros códigos, el primero de ellos
fue el francés de 1807 o código Napoleón, el cual enumera una serie de actos a los cuales se le aplicaran las normas y
jurisdicción mercantiles. Surge la teoría del acto de comercio y se perfecciona la objetivización del derecho comercial.

Concepción subjetiva y objetiva:


En una primera etapa, el derecho comercial es eminentemente subjetivo, luego pasamos a una concepción
objetivista , para introducirnos nuevamente en una etapa subjetiva.

Tiene en cuenta en la comercialidad al sujeto que realiza el acto. Si el sujeto


Aspecto es comerciante se regirá por el derecho comercial, en caso contrario no.
subjetivo

Aspecto
La comercialidad va del acto al sujeto
objetivo
Comerciante o no comerciante. Lo que
interesa es lo que hace.

Aspecto
subjetivo se vuelve al subjetivismo por la aparición de la empresa:
organizada en masa o en serie y responde a la pregunta
¿cómo hace?

Concepto del derecho comercial:


“Es la disciplina jurídica constituida por principios y normas que regulan la actividad comercial y las
instituciones que el comercio crea para cumplir sus fines”.
Es una rama del derecho privado que está constituida por principios y normas reguladoras de la actividad
comercial.

Contenido y justificación de su existencia:


Contenido actual:
El derecho comercial surgió en el medioevo para regular primeramente el tráfico local y luego el tráfico
interestadual que se realizaba en las ferias o mercados sobre productos agrícolas, especies, drogas y

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algunos productos manufacturados. Pero con el advenimiento del capitalismo y la gran industria de los
negocios provocó la aparición del crédito y la consecuente constitución de una serie de instrumentos o títulos
de crédito que han ido paulatinamente independizándose de las causas que le dieron origen para
transformarse en valores autónomos y aptos para originar por si nuevas operaciones.
El desarrollo del crédito trajo como consecuencia la creación de bancos y otras industrias crediticias. La
complejidad creciente de la gran industria ha provocado el surgimiento de nuevas relaciones en el campo del
trabajo y de los negocios. La actividad ha alcanzado límites insospechados. El nacimiento de nuevos tipos de
sociedades a la vez se vinculan a intereses no comerciales pero de tal magnitud que influyen sobre la
economía nacional, ha requerido disposiciones legales adecuadas a su naturaleza.
En los años que corren puede observarse una nueva fase de la evolución del derecho mercantil. Se ha
observado con acierto que el derecho social se aproxima al derecho comercial antes que al derecho civil, en
virtud de la misma organización que la provoca y la irradia.
Es precisamente la conjunción del llamado derecho social, con el derecho mercantil, lo que va imprimiendo a
este último su fisonomía actual. La tendencia cooperativa manifestada en muchos países durante estos
últimos años determina un regreso al sistema subjetivo del ordenamiento mercantil profesional. Hoy
ya se habla del derecho comercial como “el derecho de la economía organizada y “de la empresa”. La
característica de la economía moderna es la producción en masa y el desarrollo del mercado.
La intervención creciente del Estado en la economía privada, con el aumento de monopolios, la creación de
empresas estaduales y la competencia a empresas privadas y finalmente la política de planificación seguida
por muchos gobiernos contribuyen a dar la nueva fisonomía al moderno derecho mercantil.

Caracteres del derecho comercial:


El derecho comercial surge como una rama autónoma del derecho, como una categoría histórica; cuando las
soluciones no estaban previstas en el derecho común, que no daba respuestas a las nuevas situaciones,
sujetos, hechos que se venían presentándose en la realidad económica.; entonces cuando las normas del
derecho común no fueron suficientes, surge otro tipo de normas derecho comercial, con carácter
autónomo, es decir, distinto del otro.
Ahora vamos a ver qué características tiene ese derecho comercial.
Por un lado, podemos decir que es autónomo, este es un carácter que siempre denotó al derecho comercial,
puesto que si éste nace para cubrir un hueco de la realidad, desde ese mismo momento es autónomo; surgió
con sus normas y principios propios para regular otra faceta de la realidad económica.
Por otro lado podemos decir, que el derecho comercial siempre fue consuetudinario; vemos su origen en la
costumbre.
Es también un derecho progresivo, porque es cambiante, se va modificando día a día y se va acomodando a
los cambios de la realidad, ya que este derecho regula al comercio que está en constante cambio y como el
comercio cambia, el derecho trata de seguir esos cambios, nunca se adelanta sino que va tras de él. La ley
comercial nunca va a estar por delante del comercio; en la historia, son rarísimos los casos y la mayoría de
las veces no han dado resultados, porque los comerciantes siguen haciendo lo que siempre hicieron por más
que la ley diga otra cosa. Entonces, el derecho comercial siempre está detrás de los cambios que el comercio
en sí produce.

DERECHO COMERCIO
COMERCIL

Otro carácter del derecho comercial es su universalidad, ya que se tiende a su uniformidad en todo el
mundo, ya que el comercio, es un fenómeno que se da en todos los países y de una manera similar y el
intercambio puede producirse tanto en un mismo país como entre un sujeto de un país y otro sujeto de otro
país trascendiendo las barreras del derecho nacional. El comercio se realiza en todo el mundo, más o menos,
de la misma manera; entonces el derecho comercial deberá tener similares rasgos en todas partes del
mundo; por esto es que tiende a la internacionalización.

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Esta universalización se logra a través de varios medios:


Por un lado, tenemos los procesos de integración económica, estos no pretenden la unificación, sino que
se busca la armonización de las normas y de las economías de los diversos países integrantes del bloque a
modo de facilitar el cambio y la circulación de personas, mercaderías y capitales.
Por otro lado, encontramos acuerdos especiales sobre materias determinadas.
En tercer lugar, tenemos tratados y convenciones internacionales.
En todas estas formas interviene siempre el Estado para uniformar el derecho, ya sea haciendo un tratado
con el otro país (bilateral), o receptando la convención internacional como ley interna de un país; o firmando
un tratado de integración.
Pero existe otra forma de uniformar las normas de derecho comercial, en que el Estado ya no interviene, sino
que se da entre los particulares.
En primer lugar, se celebran contratos entre personas privadas de diferentes Estados y esos contratos tienen
sus propias reglas; en segundo lugar, este tipo de contratos se van haciendo similares en todo el mundo y se
transforman en costumbre; pero para uniformar esa costumbre existen asociaciones internacionales de
comerciantes; asociaciones completamente privadas, (Ej.: la cámara de comercio internacional) que compilan
esas costumbres y sacan reglas, que si bien no son formalmente obligatorias, si lo son de manera material,
porque estas normas facilitan el comercio, lo hacen más ágil; son verdaderas normas, porque son costumbres
compiladas y a esas costumbres se refieren las partes contratantes en cada uno de sus contratos. Ej. : si
realizamos un contrato entre una empresa de Venezuela y una Argentina, no va a ser aplicable ni la ley
venezolana ni la argentina, sino los usos y costumbres internacionales, al confeccionar el contrato vamos a
observar cuál es el modo de actuar para ese tipo de contratos a nivel internacional. (Es lo mismo celebrar un
contrato que contenga la cláusula F.O.B. aquí o en otro país).
Nuestro derecho comercial es elástico, más flexible que otras disciplinas jurídicas, porque siempre se
necesitaron soluciones más ágiles, más dinámicas que solucionen dando satisfacción a los conflictos de
ambas partes, es que se buscó este tipo de normas.
Es también de pocas solemnidades, en ciertos casos es muy informal y en otros es demasiado formal; va a
ser demasiado formal cuando se usa la forma por razones de rapidez y de seguridad del tráfico, por ejemplo,
el caso de los papeles de comercio; el pagaré tiene que constar necesariamente con una serie de palabras,
porque sino no se trata de un pagaré, por lo tanto no se le aplica la ley correspondiente al pagaré. En esos
casos tenemos la formalidad, pero es formal porque se prefiere la forma para solucionar una cantidad de
otros inconvenientes. Pero en la gran mayoría de los casos, el derecho comercial es esencialmente informal.
El derecho comercial es, además, una rama del derecho privado, porque regla las relaciones entre
particulares.
Otro carácter del derecho comercial es la dispersión o disgregación, porque engendra ciertas instituciones
que tienden a separarse de este para formar una rama autónoma dentro del derecho, para formar un nuevo
sub - sistema jurídico, adquiriendo principios propios. Esto no sucede por ejemplo, en el derecho civil, porque
todas sus instituciones derivan y responden a los mismos principios generales del derecho civil; en cambio,
en el derecho comercial, es tan variado el campo de acción que existen ciertas instituciones que adquieren tal
importancia que adquieren independencia de esta rama madre.
(Esto es de observar en la metodología del C. Com. donde se notan una gran cantidad de capítulos que están
derogados; como lo que sucede con los asalariados y dependientes del comercio, porque hoy en día existe
un derecho laboral que es autónomo y no forma más parte del derecho comercial y, sin embargo, conformaba
un capítulo dentro de uno de los libros del C. Com.; lo mismo ocurre con el derecho de la navegación y hoy en
día se habla de ramas que tienden a independizarse del derecho comercial como por ej. el derecho bancario,
el derecho de seguro, el derecho societario, porque ya cuentan con principios propios que es lo que
caracteriza a la autonomía.)
Otro carácter es la comercialización del derecho civil, muchas instituciones del derecho comercial van pasando
al derecho civil. Hay leyes comerciales que se encuentran en el C.C. pero no forman parte del derecho civil, sino que
siguen siendo parte del derecho comercial, pero sirven de herramientas para el derecho civil.
Lo que ocurre es que en la vida diaria, cada vez más, los sujetos que no son comerciantes recurren a
instituciones del derecho comercial; utilizan, cada vez más, mecanismos, instituciones y figuras jurídicas que
ofrece el derecho comercial más que el derecho civil para personas que no son comerciantes. Ej. : cheques,

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pagarés, tarjetas de créditos. Y de tanto que en la práctica se vienen utilizando las soluciones comerciales,
las partes en un contrato expresan que quieren ajustarse a las disposiciones del C. Com. aun cuando ellas no
sean comerciantes ni realicen un acto de comercio y por la regularidad de estas conductas, el derecho civil se
ha ido modificando y ha ido tomando esas soluciones del derecho comercial y ha elevado algunas a la
categoría de normas del derecho civil.
Ejemplo: El C.C. hasta la reforma de la ley 17.711, que introdujo una serie de modificaciones, sobre todo en
materia de obligaciones y contratos, no tenía pacto comisorio (condición resolutoria implícita), o sea no había
posibilidad de resolver implícitamente un contrato ante el incumplimiento de alguna de las partes; para que
ese efecto se produjera, había que pactarlo en el contrato y si no se había pactado había que recurrir a la
jurisdicción, esto decía el art. 1204 del C.C. antes de la reforma de la 17.711; esta ley reforma el art. 1204
consagrando el mismo texto legal que el art. 216 del C. Com. y esto sucedió porque la realidad del tráfico
exigía que se agilizaran los trámites y que se pudiera realizar la condición resolutoria en los actos civiles. La
solución ahora se encuentra uniformada, porque en el C.C. y en el C. Com. encontramos la misma norma.
Mediante esta comercialización del derecho civil queremos exponer que el derecho comercial tiñe cada vez
más al derecho civil con sus propias normas y principios.

DERECHO DERECHO DERECHO


COMERCIAL CIVIL CIVIL

En realidad lo que se va comercializando es el derecho común porque el derecho civil tiene sus instituciones
propias que no se pueden alterar, pero lo que hay interés por unificar, por comercializar es en la parte común,
es decir en las obligaciones y contratos.

Relaciones con otras ramas del derecho:


Con el derecho administrativo:
El derecho administrativo es de derecho público. El Estado moderno interviene cada vez más en la actividad
mercantil privada para: fomentar el comercio; proteger los intereses profesionales de los comerciantes, para
evitar la especulación; proteger al público consumidor y para regular el movimiento general de la economía
nacional.
El Estado controla la actividad con mayor rigorismo: por ejemplo la Comisión Nacional de Valores que es un
ente autárquico que controla todo lo relativo a lo que se cotiza en las bolsas.
También se hace una regulación de la actividad asegurativa a través de la superintendencia de seguros; esta
institución interviene en la redacción de pólizas.
También se regula la actividad bancaria a través del banco central.
Respecto de las sociedades, el Estado tiene la intervención que depende del objeto y de la ubicación de la
sociedad. Si es nacional, Inspección General de Justicia; en el orden local, por la Inspección General de
Personas Jurídicas; son organismo de carácter administrativos, pero que ejercen un contralor sobre los actos
mercantiles.
El Estado no solo controla la actividad del particular sino que actúa aunando esfuerzos.
Con el derecho constitucional:
El derecho constitucional suministra principios básicos al derecho comercial. La constitución nacional tiene
numerosas normas que se relacionan con el derecho comercial, por ejemplo: libre navegación de ríos,
aduanas, etc, y otras normas que tienden a incentivar la actividad mercantil.
Con el derecho internacional público.
Se vincula con el carácter universal del derecho comercial. Son muy complejas la relaciones comerciales
internacionales y por lo tanto las normas que regulan esas relaciones, sino iguales, al menos deben ser
similares, análogas.
Con el derecho internacional privado:
Rige las relaciones entre individuos de un Estado con individuos de otro Estado; por ejemplo: los contratos a
distancia, la ejecución de transportes internacionales y otros fenómenos de análoga naturaleza provocan
conflictos que deben ser resueltos por el derecho internacional.

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Relaciones del derecho civil con el derecho comercial:


Teoría de la especialidad:
Ella se funda en que el derecho especial no contradice propiamente al derecho común sino que simplemente
aparta ciertas categorías de personas, actos y cosas, de la esfera de la regla general, que considerada en si
misma serían valederas para si misma, a fin de someterlas a una disposición especial.
Un derecho especial, es un conjunto orgánico de principios y normas aplicables a determinadas relaciones,
surge cuando las peculiaridades técnicas de las relaciones regulables exigen la implantación de principios
jurídicos distintos de los imperantes sobre las relaciones comunes. Estos principios nacen para ser aplicados
a determinadas materias; pero muchas veces ocurre que la fuerza de las cosas provoca su expansión, y de
tal modo comienzan a regir fuera de su campo permitido extendiéndose cada vez más hasta convertirse en
normas generales. El derecho especial es una categoría histórica y no dogmática, tiene una naturaleza
propia, ninguna institución comercial se compadece totalmente con una civil; lo que impone la especialidad
es el carácter fragmentario del derecho, que tiene que agotar todo dentro del derecho comercial y en
el orden a seguir para la aplicación de la norma y solución del caso se toma prestado a este criterio el
art. 16 del CC al cual remite el art. 1 y 207 del C.Com.

Teoría de la autonomía:
Esta postura sostiene que para que una rama sea autónoma es necesario que tenga:
1. doctrina (por los autores que se dedican al estudio de esta materia) y principios propios, como por
ejemplo la solidaridad, el informalismo y la preeminencia de la costumbre.
2. fuentes y métodos propios y específicos , le da importancia a la investigación histórica, económica y
política.
3. campo o materia propia, que son los hechos, actos y relaciones inherentes a la actividad mercantil.
Esta postura puede darse en el campo teórico pero no así en el campo práctico donde no se observa esta
autonomía.

Teoría de la excepcionalidad:
Lo común entre el derecho civil y comercial, es un catálogo de excepciones, se basan en disposiciones del
C.Com., una en el título preliminar y en el art. 207 del C.Com. que establecen que cuando el juez no
encuentra la solución en lo comercial debe recurrir a lo civil.
Esta teoría no satisface los requerimientos de la actividad mercantil, porque el texto expreso no contenga la
solución, pero están las leyes análogas, los principios generales del derecho, los usos y costumbre y recién
se debe recurrir al derecho civil.

Autonomía:
Es menester analizar el primer y principal carácter del derecho comercial que es la autonomía. El derecho
comercial es autónomo por su origen, porque surgió en la historia como algo distinto del derecho común.
Hoy en día, el derecho comercial tiene autonomía legislativa, porque tiene su propio Código. También tiene
autonomía científica, porque tiene sus propios principios, su objeto y sus métodos propios.
Etcheverry: El derecho comercial no es un derecho de excepción; es un derecho que abarca un sector
concreto de actos y negocios jurídicos, como los demás.
No se subordina al derecho civil más que en materia de aplicación supletoria de las normas omitidas; no ha
nacido del derecho civil tampoco, sino que se lo ha creado para atender a una realidad ingobernable por el
tradicional Ius Civile de origen romano.
Fontanarrosa: En tres sentidos puede hablarse de la autonomía de una rama del derecho:
Didáctica: cuando el estudio de esa rama constituye una materia especial de investigación y enseñanza.
Científica o jurídica: cuando las normas tienden a formar un sistema que, si bien queda encuadrado dentro
del sistema general del derecho, presenta rasgos particulares y distintivos.
Legislativa: cuando las leyes relativas a dicha materia son coordinadas en un cuerpo separado de normas.
En los países que, como el nuestro, mantienen la dualidad de Códigos se puede afirmar la autonomía del
derecho comercial (al menos en sus aspectos legislativo y didáctico).
El derecho comercial se manifiesta como rama autónoma, con ciertos principios peculiares, algunos
explícitamente manifestados y otros que surgen de la estructura general de la legislación mercantil. No sólo

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razones científicas imponen admitir tal autonomía, sino también motivos de orden práctico; ya que prescindir
de ese criterio significaría retroceder a la aplicación de algunas soluciones de estricto derecho civil,
anticuadas e inconvenientes para los entendidos intereses del comercio.
El problema de saber si el derecho comercial es o no autónomo, se presenta con respecto a las lagunas
jurídicas, es decir, situaciones fácticas no previstas por la ley.

Unificación Civil y Comercial:


Unificación del derecho privado: se intenta unificar en un código único el derecho privado, por supuesto que
no se trata de uniformar los contenidos del derecho civil y el derecho comercial, porque si bien se trata de dos
ramas del derecho privado pero lo que regulan sus normas es distinto. Ej.: en el derecho civil nos
encontramos con dos sujetos individuales realizando un contrato, o un sujeto individual en sus relaciones de
familia o sucesorios, o un sujeto individual y los derechos reales, es decir la relación con sus cosas. En el
derecho comercial hablamos de cosas distintas, se habla de empresa, se habla de un sujeto que trabaja en el
comercio no es un sujeto aislado ni de un acto aislado sino que nos referimos a una actividad que es
completamente distinta a la del derecho civil.
Pero existe una base común a ambos derecho que son las obligaciones y los contrato y es aquí donde es
más notoria la comercialización del derecho civil y esto es lo que se pretende unificar.

Unificación civil y comercial:


Al intentar unificar el derecho privado en un código único, no se trata de uniformar los contenidos del derecho
civil y el derecho comercial, porque si bien se trata de dos ramas del derecho privado pero lo que regulan sus
normas es distinto.
(Por ejemplo en el derecho civil nos encontramos con dos sujetos individuales realizando un contrato, o un
sujeto individual en sus relaciones de familia o sucesorios. En el derecho comercial hablamos de cosas
distintas, se habla de empresa, se habla de sujeto que trabaja en el comercio, no es un sujeto aislado ni de un
acto aislado, sino que nos referimos a una actividad que es completamente al derecho civil).
Pero existe una base común a ambos derechos, que son las obligaciones y los contratos, y es aquí donde es
más notoria la comercialización del derecho civil, y esto es lo que se pretende unificar.
En Europa, en el Siglo XX, se ha desatado un movimiento de unificación de los Códigos y a modo de ejemplo
podemos citar:
a) El Código Único de las Obligaciones suizo del año 1936 que unifica la materia obligacional y contractual,
más allá de que existen ciertas disposiciones aplicables únicamente a los comerciantes
b) El Código Civil Italiano de 1942 que no solamente unifica la materia obligacional y contractual sino que
unifica toda la materia gobernada antes por el Código Civil y gran parte del derecho comercial y del derecho
agrario
Sin embargo, en Latinoamérica y específicamente en nuestro país, no ha prosperado la tendencia hacia la
unificación legislativa. En nuestro país existieron diversos proyectos que propugnaban la unificación de los
Códigos civil y comercial pero ninguno ha prosperado.

(Existió una ley de unificación del derecho privado, que luego fue vetada y su método consistía en condensar
todo lo que es común en el CC, y derogar el CCo, dejar la materia comercial en leyes especiales o aun dentro
del CC.)
(En la reforma del año 87 y demás, se deroga la parte general del CCo y se dejan vigentes las normas del CC
y dejando en el CCo normas aisladas y leyes especiales. El día que se unifique, la técnica va a ser la inversa:
va a quedar el CC con las normas de derecho común más las instituciones propias del derecho civil, más
algunas instituciones del derecho comercial como ser, la capacidad para ejercer el comercio, el registro
público de comercio, etc. Y desaparecerá la duplicidad en materia de contratos, adoptando las soluciones del
CCo. Y aunque el derecho comercial se quede sin código, como cuerpo orgánico de normas, la materia
comercial va a seguir siendo materia comercial distinta a lo que represente el derecho civil y van a quedar
aparte las leyes especiales que aunque no estén incorporadas a un Código van a tener principios propios, por

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la autonomía que tiene el derecho comercial y si se va avanzando en la disgregación de materias, el derecho


societario va a tener su ley propia con sus principios propios, así como el derecho bancario, el de seguros,
etc).

En los últimos años tres proyectos de reforma han propuesto llevar adelante en Argentina la unificación de la
legislación civil y comercial, a partir del proyecto de unificación del al legislación civil y comercial, proveniente
de la cámara de diputados de la Nación, año 1987, que fue preparado por una comisión honoraria integrada
entre otros por: Atilio Aníbal Alterini, Héctor Alegría, y demás; el senado nacional sometió el trabajo al análisis
de una comisión técnica jurídica. La denominada comisión federal de la cámara de diputados de la
nación elaboró a su vez, otro proyecto de unificación sancionada el 3 de noviembre de 1993, y pasó en
revisión al senado.
Un tercer proyecto con idéntica finalidad prepara a instancias del poder ejecutivo nacional creada por
decreto del poder ejecutivo nacional 468/92, cuyo texto fue remitido al senado de la nación y publicado.
A su vez el decreto del poder ejecutivo nacional 685/95 encargó a una comisión el estudio de las reformas
que considere necesarias a fin de dar conclusión a un texto homogéneo en todo lo referido al cuerpo legal.
Basándose en los proyectos anteriores y en la corriente doctrinaria de derecho internacional los principios de
UNIDROIT (instituto internacional para la unificación del derecho privado) y la convención sobre la
compraventa de mercadería UNCITRAL .
El cometido de esta comisión es:
1. proyectar la unificación del derecho privado, su reforma y actualización de manera integral, en
consonancia con los dos proyectos del año 93`.
2. incorporar las instituciones que se consideren convenientes para acompañar el proceso de
modernización que ha emprendido el país.
3. atender a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y a los tratados con jerarquía constitucional,
en cuanto contienen disposiciones relativas a materias de derecho civil y comercial.
Se han tenido en cuenta numerosos antecedentes para el ya mencionado el fenómeno de unificación del
derecho civil y comercial. Lo cual no significa, en definitiva, ni la absorción de aquel por este, ni la absorción
de este por aquel, sino tan solo la unificación sustancial de ambos exigida por la vida negocial moderna... esa
unificación no significa ni la desaparición del derecho civil ni la del derecho comercial como disciplinas típicas
sino tan solo la eliminación de distingos generalmente artificiosos que, por afectar la certeza que es a su vez
componente básico de la seguridad jurídica; advienen claramente ineficientes.

Fuentes del derecho comercial:


Formales:
La ley: Es decir, la Constitución, el CCo en sí, las leyes complementarias del CCo , también otras normas
comerciales que vengan de disposiciones reglamentarias (ej. toda la normativa del BCRA o de la
superintendencia de seguros o de la comisión nacional de valores en materia de mercado de valores), la ley
extranjera va a regir solamente cuando las partes en sus contratos particulares expresen que ese contrato se
va a regir por las leyes del país extranjero, siempre que la cosa vaya de un país a otro o que una de las
partes se encuentren en el país extranjero.
La jurisprudencia: Sólo es fuente cuando se aplica al caso concreto.

Material:
La costumbre
Son conductas repetidas de los particulares, con conciencia de su obligatoriedad. La importancia de la
costumbre como fuente del derecho comercial radica en que este es eminentemente consuetudinario y
además porque es importante el rol que juega ante una laguna del derecho.
Entonces, ante una laguna, ¿a qué vamos a acudir? Ej. : Se nos plantea un problema de laguna de derecho
en materia de prenda comercial.
1) En primer lugar acudiremos al CCo., en el ejemplo, a los artículos del Código que tratan de prenda
comercial; pero ocurre que la solución puede no estar allí, entonces recurriremos a:

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2) Acudiremos a los principios generales de la institución: En el ejemplo serían principios generales


de la prenda comercial. Pero si no puedo solucionar ni por las leyes ni por los principios generales de
la institución, debemos investigar en:
3) Leyes comerciales análogas, es un procedimiento mediante el cual se aplica una norma establecida
para un caso a otro no previsto, en razón de la igualdad o semejanza esencial que existe entre
ambos. Es decir, cuando una cuestión de hecho no se halla prevista por la ley mercantil que se
refiere a una materia o institución determinada; se recurre a otra ley mercantil regulatoria de casos
semejantes o vinculados a una idea o principio superior y común a ambos. En el caso podría ser por
ejemplo, la ley de prenda con registro. Pero, si la ley comercial no soluciona el caso, ni tampoco
previamente lo hicieron el CCo y sus leyes complementarias ni los principios generales de la
institución, acudiremos a:
4) Los principios generales del derecho comercial: El derecho comercial tiene principios generales
distintos del derecho civil, por esto es autónomo; porque tenemos principios generales propios que
hacen a una materia específica, que es la materia comercial.
Ejemplos:
La presunción de onerosidad de los actos que realizan los comerciantes: en un acto civil, hay que ver si iba a
haber o no contraprestación entre las partes, es decir, si el contrato era o no oneroso, se puede dudar acerca
de la onerosidad del acto; en el comercial no se puede dudar porque si el contrato fue complejo y ni la ley
puede solucionar el problema y las partes son comerciantes, sabemos que comercian con una finalidad, la de
obtener una ganancia económica, porque el comerciante realiza el acto de comercio como medio de vida.
Las operaciones se realizan con cosas muebles: porque estamos trasladando de un lugar a otro,
intermediando.
La entrega simbólica.
La informalidad: tiene que ver con el valor para el comercio la palabra empeñada, la buena fe distinta que la
del derecho civil.
La abreviación de los plazos de prescripción: porque el comercio tiene el carácter de la prontitud o celeridad,
es decir, es ágil y dinámico y por eso necesitamos plazos más breves en los que se nos solucionen los
problemas.
Si por estos principios no se puede solucionar el problema de la laguna legislativa, debemos acudir a:
5) Los usos y costumbres.
Así solucionaría el problema de la laguna el que piensa al derecho comercial como una rama autónoma,
porque tenemos un art. I Título Preliminar dentro del CCo y el art. 217 del CCo que derivan a la aplicación
supletoria del derecho civil; y si los leemos aisladamente no hay para qué molestarse en tratar de
autónomo al derecho comercial; pero no es así la realidad y es para eso que tenemos dos normativas
diferentes.

Valor de la costumbre:
De lo dicho anteriormente debemos preguntarnos cuál es el valor que tiene la costumbre para el derecho
comercial y qué relación va a tener el derecho comercial con el derecho civil.
Según lo que decía el art. 17 del C.C. antes de la reforma de la ley 17.711, las leyes podían ser modificadas
sólo por otras leyes; entonces la costumbre no podía modificar a la ley. Esto se deroga por la ley 17.711, y
parece ser que una costumbre puede integrar una ley, puede interpretar la ley, puede ser realizada conforme
a la ley y también puede contrariar a la ley.
Existen 2 clases de costumbres:
El uso o costumbre interpretativos: que buscan interpretar lo que las partes estipulan en los contratos, y
tanto que se trata de interpretar, las partes van estableciendo en sus contratos determinadas formas de
actuar y se va creando la segunda clase de usos y costumbres:
El uso o costumbre como fuente de derecho: Nadie discute la existencia y el valor del uso interpretativo,
para lo cual existen varias normas como los art. 218 y 219 del CCo y los art. II y V del Título Preliminar del
CCo Entonces no es óbice mirar solamente al art. I y al 217, sino que también hay que mirar a todo el
conjunto del Código y a todas las leyes incorporadas al CCo porque todo esto es materia comercial y también
hay que mirar el espíritu de las leyes y sus principios generales.

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Podemos decir entonces que el valor interpretativo de la costumbre es antecedente de lo que después se
hace norma.
Parece ser que, según el art. II del Título Preliminar las partes en sus convenciones, además de
interpretar la ley y llenar los vacíos de ésta, pueden decir una cosa distinta a lo que ésta expresa y el
Código de Comercio tuvo siempre su Título Preliminar, es decir que si el C.C. tuviera todavía la
disposición derogada en el art. 17 (que ya no la tiene) que implicaba que las partes no podían apartarse
de la ley cuando contrataban; pero en el derecho comercial el mismo CCo dice que las partes pueden
derogar la ley; por supuesto que siempre que no se comprometan normas de orden público; es decir, en
el marco de la autonomía de la voluntad, aquello que las partes pueden disponer.
Hay 3 funciones de la costumbre:
 Según la ley.
 Integradora de la ley.
 Contra la ley.
El problema en el derecho civil se planteaba con la costumbre en contra de la ley pero para el derecho
comercial esto nunca representó problema. Pero es un problema de interpretación, porque si en el C.C. se
encuentra el art. 1.197 que dice que la autonomía de la voluntad es ley, que las partes en el contrato pueden
someterse a las reglas que ellos elijan y sujetarse a ese contrato como a la ley misma, es de notar que de la
regulación de contratos en un mismo sentido surge una costumbre y de ahí surge derecho, aun en contra de
lo que establece el derecho.
Entonces podemos decir que el derecho comercial es autónomo, pero parece que no tanto, porque existe el
art. I y el 217, pero estos no deben ser interpretados de forma aislada, porque esto nos llevaría directamente
al C.C., y por lo tanto nos llevaría a una solución completamente diferente a la que las necesidades del tráfico
comercial. El CCo debe ser interpretado como un todo armónico. Hay que buscar los principios generales del
derecho comercial, que existen y son distintos a los de las distintas ramas del derecho; y en caso de laguna
seguir el orden de prelación que más favorece a los intereses del comercio:
1) Ley comercial.
2) Principios generales de la institución en la cual se plantea la laguna.
3) Leyes comerciales análogas.
4) Principios generales del derecho comercial.
5) Usos y costumbres.
Y luego de esto recién se acude al derecho civil.

El Derecho Comercial Argentino: evolución.


Antes de la revolución de mayo nos regíamos por la legislación de España, después de la revolución nos
seguíamos rigiendo por la legislación hispana siempre y cuando no colisionara con algunas normas que
fueron modificadas por la junta de gobierno, que era la nueva organización que se estaba formando en
nuestro país. el Código de Comercio español fue adoptado por algunas provincias argentinas. El uso de esa
ley revela la necesidad de contar con un ordenamiento propio.
La CN originaria diferenciaba el código civil y el comercial. impone al Congreso la facultad – deber, de redactar y
sancionar el Código de Comercio y una ley de bancarrotas (quiebras) y reglar el comercio marítimo y terrestre con las
naciones extranjeras, y de las provincias entre sí. Con la separación de Bs. As del resto del país, este dicta su
propio código de comercio hacia 1857, realizado por Vélez Sarsfield y Acevedo es sancionado en 1859 y el
congreso nacional lo declara código nacional en 1862, rige para todo el país con normas de derecho privado
comunes a todos los derechos privados.
Como ambos códigos tenían la misma regulación se dijo para reformar el código de comercio. Luego de
algunas reformas, prosperó la formulada por Escalante, Cevallos, Basualdo y Colombres en 1889 y que entro
en rigor en 1890, y que es más o menos lo que nos rige actualmente. Tiene la particularidad de contener una
gran cantidad de leyes complementarias que se fueron incorporando con el devenir de los tiempos.

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Unidad 2

Actos de comercio. Análisis del art. 8 del código mercantil. Actos unilaterales y actos mixtos. Actos
por conexión. Actos incorporados por leyes.

Sistema de nuestro C. Com.:


Lo que debemos saber son sólo 3 artículos:
 Art. 8.
 Art. 5.
 Art. 7.

Acto de Comercio:
Dar un concepto de acto de comercio no se compadece con nuestro régimen legal, ya que no se puede dar
un concepto de acto de comercio que englobe a todos los supuestos enunciados en la ley. Además, tratando
de buscar un concepto suficiente, encontraremos que dentro del concepto de acto de comercio, vamos a
estar hablando no solamente del acto, sino también de actividades, de determinadas formas de desarrollar
actividades, de sujetos, de formas jurídicas, de contratos y una gran cantidad de cosas que tampoco se
pueden englobar en una sola palabra; que el único género que tienen es la actividad comercial.
Entonces, si decimos que el derecho comercial es el conjunto de normas que regula la actividad comercial,
será menester volver la vista hacia el sujeto que realiza la actividad comercial.
Al no poder captar una noción general de lo que es acto de comercio y englobar en un concepto a todos los
supuestos de hecho, el C. Com. lo que tuvo que hacer fue una enumeración.
Nuestro C. Com. es objetivo: para algunos autores totalmente objetivo y para otros, predominantemente
objetivo, porque hay que mirar el art. 8 que es el que define la materia comercial.
Cuando analizábamos el concepto de derecho comercial decíamos, con Fontanarrosa, que éste es el
conjunto de normas que regula la materia comercial. Y que la materia comercial es todo supuesto de hecho al
que la ley califica de mercantil.
Si queremos saber a qué situaciones se aplica el derecho comercial debemos mirar la materia comercial, es
decir, cuáles son los supuestos de hecho a los que la ley califica de comerciales; y esto está delimitado en el
art. 8 del C. Com.
Entonces, si es uno de los actos enumerados en el art. 8, le será aplicable el C. Com., si no encuadra como
tal, será civil, administrativo, penal, etc. y le serán aplicables sus respectivas leyes.
No importa quién realiza el acto, ni cuántas veces lo realice, si el acto se realiza y esto se hace conforme a
las características que prevé el art. 8 en alguno de sus incisos, el acto es comercial y por ende, le es aplicable
en C. Com. o la ley comercial.
Pero ocurre que la enumeración que nos da el art. 8 no es taxativa, sino meramente enunciativa, en virtud del
inc. 11° del art. 8, que dice “los demás actos especialmente legislados en este Código”.
Entonces parece que pueden existir otros actos que no están en la enumeración pero que sí están en el
Código.
¿Y si no están en el C. Com. y sin embargo forman parte de la actividad comercial?
Pueden existir extensiones por analogía, como por ejemplo, el inc. 5° del art. 8 que nos dice “Las empresas
de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua
o por tierra”, se puede extender al transporte aéreo.
El inc. 11° es más amplio aun de lo que parece, porque dice: “los demás actos especialmente legislados en
este Código”; pero ocurre que no se agota la materia comercial en el C. Com.; hay otros incorporados por
leyes especiales y hay actos incorporados por la misma costumbre comercial.
La costumbre desde sus inicios, y hasta la actualidad fue creadora del derecho comercial y cuando esta crea
actos distintos a los legislados en el C. Com., se le aplicarán igualmente las leyes comerciales.
Ejemplo: Los contratos modernos, como el factoring, que son contratos realizados naturalmente en el
comercio de una manera uniforme y por esa uniformidad, se transforma en costumbre; y esos contratos van
adquiriendo una tipicidad que no es una tipicidad legal, porque todavía no se dictó una ley que los regule,
pero sin embargo tienen una tipicidad social.

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Entonces, hay muchos actos que se realizan dentro del comercio que no están en la enumeración del art. 8, a
los cuales no se los puede encuadrar por alguna interpretación amplia del art. 8 o por extensión analógica;
tampoco están en el C. Com. así que no se los puede introducir por el inciso 11°, ya que no están legislados,
y sin embargo, la costumbre comercial los va incorporando como comerciales y si hay que resolver algún
conflicto sobre esos contratos, hay que aplicar ley comercial.
Las partes contrayentes, no pueden decir que cualquier acto es comercial, lo que sí pueden hacer es
establecer detalladamente, cuáles son las obligaciones que le corresponden a cada uno y modificar lo que
está en la ley (y a lo mejor la ley civil). Ej. : Si realizo una locación civil y no tengo el dinero para pagar, pero
tengo un servicio para brindarle y los dos salimos beneficiados, eso no quiere decir que estemos haciendo
entrar otra categoría de actos al C. Com. La categorización de cuáles son los actos de comercio y cuáles no,
la hace el LEGISLADOR. Las partes no pueden modificar la naturaleza de los actos, por ejemplo, no pueden
decir: “queremos que este matrimonio sea un acto de comercio, y por lo tanto se le aplique la ley comercial”.
Por esto, algunos niegan importancia jurídica (no didáctica) a la clasificación de actos de comercio, porque en
definitiva, todos fueron establecidos por el legislador, que les dio una cierta importancia y les atribuyó el
carácter de comercial por alguna razón (ya sea porque es actividad comercial propiamente dicha, o porque
facilite o promueva los cambios).
Entonces, la ampliación de los actos de comercio no se hace sólo como dice Fontanarrosa, es decir, no se
hace dentro de cada inciso y considerando lo que dice cada inciso, sino que es menester aplicar las demás
leyes fuera del C. Com. y las normas introducidas por la costumbre (esto, claro está depende de la
interpretación del juez adecuándose al orden de prelación de fuentes para llenar la laguna del derecho;
porque si el juez tiene un criterio civilista, va a aplicar derecho civil; pero si tiene la visión del derecho
comercial, va a aplicar la costumbre comercial).
Art. 5, segundo párrafo:
Decíamos que los actos de comercio son aquellos que están enumerados en el art. 8 y no importa quién los
realice, ni cuántas veces lo realice; pero el art. 5 en su segundo apartado nos dice que “... Los actos de los
comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario”.
Pero entonces ¿Cuál es la finalidad de la enumeración del art. 8 si en el art. 5 establece tal presunción?
Ocurre, en primer lugar, que los actos del art. 8 pueden ser realizados por cualquier tipo de personas,
sin que sea óbice su calidad de comerciante.
Entonces, lo primero que hay que analizar es si el acto que se está realizando, encuadra en alguno de los
incisos del art. 8 y luego ir al art. 5, nunca al revés, porque si procedemos de tal manera, diciendo que se
presumen comerciales todos los actos realizados por los comerciantes, el art. 8 no tiene razón de ser.
Pero, el art. 5, ¿es verdaderamente una ampliación o no? Fontanarrosa dice que es una ampliación al art. 8 y
luego, cuando explica cómo debe realizarse la interpretación del art. 8 dice que la enumeración del art. 8 se
extiende en su enunciación analizando inciso por inciso y extendiendo analógicamente su interpretación;
entonces, para este autor, la ampliación viene por el art. 5, porque parece ser que hay ciertos actos que no
están en el art.8, pero como los realiza el comerciante, también van a ser comerciales.
Lo importante es lo siguiente: esa presunción de que hay ampliación de los actos, nunca va a ingresar a la
aplicación de la ley comercial, solamente porque lo realiza el sujeto. En el caso de que existan esos actos,
que explica Fontanarrosa, siempre la atribución de comercialidad se hace por el lado objetivo, porque se
presume que son comerciales los actos realizados por el comerciante, pero no cualquier acto sino los
actos que hacen a su actividad.
Ejemplo:
Un comerciante que se dedica al ramo textil compra un vehículo para la empresa.
El dueño de una zapatería compra los muebles para instalar la zapatería.
Todos estos actos entran dentro de la presunción, porque tienen relación con la actividad comercial de estos
comerciantes.
Si el dueño de una panadería compra una camioneta para hacer los repartos de la panadería es un acto
comercial; si en cambio es para su uso personal, ya no tiene relación con el comercio y por ende su acto no
es comercial.
Lo importante es en estos casos, si existe la duda sobre la comercialidad de un acto, es decir, sobre si este
está o no enumerado en el art. 8 en cualquiera de sus incisos, debemos tratar de hacerlo entrar por la

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presunción de comercialidad del art. 5, pero no porque el sujeto que lo realiza sea comerciante, sino porque
éste lo realiza dentro de los márgenes de su actividad comercial. Es por esto que nuestro criterio para
distinguir el acto de comercio es predominantemente objetivo.
¿Hay actos de comercio subjetivos?
Si decimos que los actos de comercio son comerciales porque los realiza un sujeto que es el comerciante, no
hay actos de comercio subjetivos. La presunción se aplica por este lado pero siempre teniendo en cuenta la
actividad que realiza el comerciante, es decir que sea dentro de su comercio.
Todo esto sucede salvo prueba en contrario; esto fue establecido para que el comerciante no tenga que
probar que todos y cada uno de sus actos eran comerciales; entonces se presumen, porque hacen a su
actividad. Si otra persona, o el mismo comerciante, dice que el acto no es comercial, pesarán sobre éste las
cargas probatorias.
Art. 7:
Para algunos autores estos son actos unilateralmente mercantiles; y para otros, el acto sería mixto. Mixto no
es nunca el acto, éste es civil o es comercial o es penal, no puede ser mixto.
Art. 7: “Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él,
sujetos a la ley mercantil, excepto las disposiciones relativas a las personas de los comerciantes y salvo que
de la disposición de dicha ley resulte que no se refiere sino al comerciante para quien tiene el acto carácter
de comercial”.
Si partimos de que el concepto de acto de comercio es objetivo, tenemos que mirar al acto en sí y no a la
persona que lo realiza, por eso el art. 7 comienza diciendo “Si un acto es comercial para una sola de las
partes...” Entonces no hay que mirar la calidad del sujeto, sino la del acto.
El art. 7 es un recurso técnico para saber cuál es la ley aplicable ante un caso de tal naturaleza; porque la ley
nos dice que cuando el acto es comercial para alguna de las partes se va a aplicar el C. Com.
Entonces, cuando decimos que el acto es comercial (es decir está en el art. 8) para alguna de las partes, no
es lo mismo que decir una de las partes es comerciante, porque comerciante es el que realiza el ejercicio de
los actos de comercio de manera habitual y profesional. Pareciera ser entonces, que no todos los que realizan
actos de comercio son comerciantes.
Si una de las partes realiza un acto de comercio, puede ser que la otra parte lo realice también como acto de
comercio o puede ser que no.
Ejemplo:
El que adquiere con intención de lucro y traspasa, realiza acto de comercio, y esto no quiere decir que el
sujeto sea comerciante. Va a ser comerciante cuando realice ese acto o cualquier otro del art. 8 en forma
profesional y habitual.
Entonces, para que se aplique el art. 7 y por aplicación de este art. se aplique ley comercial a un acto basta
solamente que el acto sea comercial para una sola de las partes.
Ejemplo:
Emito un cheque para pagar a mi empleada doméstica.
Yo realizo un acto comercial que es emitir el cheque, en virtud del art. 8 inc. 4, pero mi empleada no está
realizando ningún acto de comercio; sin embargo se aplica la ley comercial.
En conclusión, del análisis armónico de los art. 8, 5 y 7, habrá acto de comercio y, por ende, se aplicará ley
comercial, cuando la ley los declara objetivamente comerciales (Art. 8); también cuando los actos son
alcanzados por la presunción de comercialidad, es decir cuando tengan relación con el comercio del que los
realiza (Art. 5); y también se aplicará la ley comercial aun cuando ese acto sea comercial para una sola de las
partes (art.7).
A todo el acto se le aplica la ley comercial; no se puede, por ej. aplicar la ley comercial al deudor y al acreedor
la ley civil, pues justamente el art. 7 fue redactado para dar solución al problema de cuál va a ser la ley
aplicable al caso. Porque históricamente, el derecho comercial era para solucionar los problemas entre
comerciantes, pero debido a las ventajas que proporcionó la ley comercial, los particulares también requerían
que se les solucione los problemas conforme a esa ley y la aplicación de este derecho (que comenzó
profesional) se comenzó a extender; entonces, este art. 7 es la consagración legal de esta circunstancia
histórica; se aplica la ley comercial a todo el acto, no cuando las partes sean comerciantes, sino cuando el
acto es comercial para alguna de las partes.

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Excepciones:
Dijimos que se aplica la ley comercial a todo el acto, no se puede parcelar. Pero no se aplica toda la ley
comercial. El artículo 7 dice que toda la ley mercantil se aplica a los contrayentes, excepto:
 Aquellas disposiciones relativas a las personas de los comerciantes.
 Y las que se refieren al contratante para quien el acto tiene carácter de comercial.
Hay algunas disposiciones de la ley comercial que escapan del mismo acto de comercio y que van a ser
aplicables a aquél para quien el acto es comercial, por ej. la capacidad. O van a ser aplicables solamente
para aquel que es comerciante, por ej., llevar los libros de comercio. Estas disposiciones son aplicables
sólo al que es comerciante o al que realiza el acto comercial.
Cuando analizamos las distintas etapas históricas del derecho comercial, dijimos que existía un derecho
comercial subjetivo que, de repente, se hizo objetivo, implementándose como técnica legislativa para
determinar la materia comercial enumerar los actos de comercio.

Concluyendo podemos tomar la definición de Halperín y resumir la noción de acto de comercio diciendo :
“acto de comercio es toda manifestación fragmentaria de la actividad mercantil, vinculada a su
naturaleza y fin, y todo acto que sin ser propiamente comercial por su naturaleza queda comprendida
en la ley mercantil, ya sea en razón de las personas o entidades que la ejecutan o por el interés
general del comercio.”

Art. 8 del C. Com.


Enumera un grupo homogéneo de temas mercantiles.
Inciso primero:
Art. 8, inc. 1: “toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o un derecho sobre ella, para lucrar con
su enajenación, bien sea en el mismo estado en que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o
menor valor”
Requisitos:
 Acto de adquisición
 A título oneroso
 De una cosa mueble o de un derecho sobre ella
 Con ánimo de lucrar con su enajenación.
No son los actos de comercio enumerados por el art. 452 del C.Com.
La cosa adquirida puede trasmitirse en el mismo estado o después de darle otra forma de mayor o menor
valor.
Adquisición: comprar para vender. Según Fontanarrosa, la adquisición se refiere a derechos y supone la
incorporación de estos al patrimonio de su titular. Para Echeverri el concepto de adquisición es amplio,
solamente limitado por el requisito de onerosidad, aunque entiende que este concepto debería revisarse
porque lo definitorio en el acto de comercio es la idea especulativa.
Onerosidad: se entiende que existe cuando las partes asumen prestaciones recíprocas. No es necesaria que
consista en dinero, como es el caso de la permuta.
Cosa mueble: son objeto de los actos de comercio, concepto entendido con la amplitud del art. 2312 del CC,
incluyendo los bienes inmateriales. Las operaciones sobre inmuebles reservadas en principio al ámbito del
derecho civil entran en la órbita del derecho comercial cuando se encuentran de algún modo, vinculadas al
mismo. Según Fontanarrosa, basta que la cosa sea mueble para el adquirente.
¿Por qué no los inmuebles?
No tiene razón de ser, sino que es una postura aceptaba jusirprudencialmente.
Derechos sobre la cosa: todo tipo de derechos reales o personales sobre la cosa de contenido patrimonial.
Ánimo de lucro: propósito directo o inmediato de obtener una ventaja o ganancia, inmediata o mediata, o
evitar las pérdidas o una pérdida inmediata o mayor a la previsible si no se realizara la adquisición o
enajenación.
Este es un elemento subjetivo, pero debe surgir objetivamente, ya que de otro modo no se podría probar.
La intención de lucrar, junto con la de enajenar, ha de existir contemporáneamente a la adquisición.

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La cosa adquirida puede ser materia prima, semi-elaborada o elaborada. Entre la cosa adquirida y la
trasmitida debe haber una vinculación objetiva.

Art. 8, inciso 2: “la trasmisión a la que se refiere el art. anterior”


Este es un acto típicamente mercantil. No necesita ser efectuado inmediatamente.
Trasmisión está empleado en sentido amplio, incluye la transmisión de uso. No es necesaria la onerosidad
porque el comerciante puede revender a menor valor.
La compra de cosa mueble trasmitida pasa a integrar un inmueble, se aplican las normas de derecho
comercio.
Art. 8, inc. 3° C. Com.: “Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate”.
Este inciso 3° tiene varios supuestos. El primero de ellos es la operación de cambio.
La operación de cambio:
Para que exista cambio tenemos que estar hablando de monedas y, por lo menos una de ellas no debe
ser de curso legal en el país.
No es un mero trueque, porque hay siempre una especulación detrás, que está haciendo el que realiza el
cambio (cambista). Por eso Etcheverry dice que el cambio no es una permuta, sino que es una
compraventa de moneda, se está comprando una moneda con otra de diferente valor, por eso es que
existe una ganancia para el cambista. Ej. : El precio del dólar es uno para la compra y otro para la
venta y esto sucede porque hay alguien que está lucrando con este acto.
El inciso dice que toda operación de cambio es comercial, entonces, independientemente de que esa sea la
naturaleza de la operación, de que sea una compraventa de moneda, parece que para que el cambio sea
cambio, no es necesario que exista en realidad el lucro objetivo o palpable, porque toda operación de cambio
va a ser comercial, porque dice “toda”; entonces cualquier cambio que se haga, aun sin ánimo especulativo
va a ser comercial.
Esto en la teoría, porque hoy en día el cambio está regulado en la ley: leyes en materia cambiaria,
reglamentaciones de la autoridad de aplicación que es el BCRA, entonces, hoy en día, no cualquiera puede
realizar cambio en la Argentina, para a realizar operaciones de cambio se tiene que reunir una serie de
requisitos y hay inclusive una ley penal cambiaria que penaliza al que realiza cambio fuera del esquema legal.
Pero es importante saber que cuando el inciso dice toda, aunque en la práctica no sea así, entran todas las
operaciones haya o no lucro en concreto; porque si se hubiese querido que exista lucro, no hubiese hecho
falta especificar el cambio en un inciso aparte porque hubiesen bastado los incisos 1° y 2° porque al decir
comprar cosa mueble (en este caso es moneda) con la intención de lucrar con la enajenación y entonces
estaría abarcado por estos incisos del art. 8. Sin embargo este inciso se encuentra aparte y dice toda
operación de cambio, entonces, entraría en este inciso toda operación de cambio, aunque no haya lucro en
esa operación; ahora en la realidad, va a ser toda operación de cambio pero realizada por quien está
autorizado a hacerlo y conforme a las condiciones que las reglamentaciones le permiten. Ej. : por esta
razón no son legales los que hacen los “arbolitos” en la calle, porque ellos no son ninguna entidad autorizada
a realizar los cambios.
El cambio puede ser manual menudo, que se realiza cara a cara el cambio de una moneda por otra; y
trayecticio, en el que hay un espacio, no están en la misma plaza los que realizan el cambio o hay
diferimiento de tiempo, entonces, en ese caso se recurre a letras, a papeles de comercio, porque sino no hay
forma de dar seguridad a la operación.
Operaciones de Banco:
Esta palabra “banco” hace entrar al derecho comercial un mundo de asuntos que es todo lo relacionado con
los bancos y que es tan amplio que hoy por hoy trata de buscar la autonomía el derecho bancario.
Existen operaciones que son principales del banco y otras que son accesorias. Las principales son las
que realizan la función esencial del banco, hacen a su naturaleza, es decir la intermediación en el cambio
de dinero, se intermedia en el crédito. Esto quiere decir que se toma dinero del público y, a su vez, se
lo canaliza, se lo presta. El banco nunca presta su propio dinero, trabaja con dinero ajeno, es más, el
banco ni siquiera trabaja con dinero, sino con el crédito que es mucho más que el dinero, porque se
confía en la corrección, en el actuar, en el cumplimiento de las obligaciones.

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En un primer momento, el banco toma dinero del público para colocarlo y el banco realiza una
operación pasiva porque se convierte en deudor de sus depositantes y, con ese dinero que obtiene, es
que puede a su vez otorgar créditos, que es una operación activa ya que el banco se convierte en
acreedor.
¿Cualquiera puede realizar este tipo de operaciones? (Sin tener en cuenta que la actividad está regulada)
Si no estuviera regulado, cualquiera podría hacer este tipo de operaciones, pero , si éste es un particular
realizando una operación de banco, tendría que probar que existe la intermediación en el crédito, es
decir que está haciendo las dos fases, para que se encuadre en esta figura jurídica. Si lo realiza quien
es una institución bancaria y que está autorizada, para hacerlo no va a necesitar probar en cada caso que
está realizando ambas partes de una operación.
Esto está discutido en doctrina y nos vamos a encontrar con la concepción de Bolaffio y la de Arcangeli.
(Fontanarrosa)
Posición de Bolaffio: Define a la operación de banco como “aquella por medio de la cual alguien toma
dinero a crédito, con intención de especular sobre su disponibilidad y luego lo presta efectivamente a
quien lo necesita”. Esta operación es mercantil por naturaleza aunque sea realizada aisladamente y por
quien no es banquero.
Si un particular toma dinero en préstamo con la intención de especular mediante la concesión de préstamos a
terceros, sólo realizará el acto mercantil si realmente cumple con su propósito de especular, esto es si
efectivamente realiza las dos operaciones (activa y pasiva) que integran la operación de banco. No bastará
como dice el inc. 1° con que exista la intención de especular, es menester que se cumpla mediante la
segunda actividad que integra el conjunto.
Si es un banco el que efectúa esas actividades, con el propósito de especular con la colocación de los
capitales adquiridos es inherente a la empresa bancaria, y al ejercitar en forma sistemática las actividades
activas y pasivas ya no es posible separar unas de otras, la comercialidad de tales operaciones resultará de
su conjunto y coordinación.
Posición de Arcangeli: Este autor ha sostenido la inexistencia de operaciones específicamente bancarias.
Todas las operaciones que un banco realiza son operaciones genéricas de crédito, ejecutables por un
particular, pero adquieren carácter bancario cuando son ejecutadas por un banco. Es decir, la operación de
banco es tal en cuanto sea parte de un todo reconocido como empresa bancaria.
Todo esto ocurre desde el punto de vista doctrinario, en la realidad de los hechos, toda la actividad bancaria
está regulada, controlada por la autoridad de aplicación, que es el BCRA, entonces, nadie puede ser banco si
no cumple con los requisitos que prevé la ley de entidades financieras, más todas las otras ordenanzas,
disposiciones y reglamentaciones que dictamina el BCRA, entonces, difícilmente se pueda llegar a encontrar
la comercialidad de un acto realizado por un particular.
Hasta aquí hemos analizado las operaciones típicamente bancarias, pero sucede que el banco no sólo realiza
estas actividades principales sino también realiza otras actividades que son accesorias. Ej.: pagar los
sueldos, pagar la luz, el agua, etc. que no son operaciones de intermediación en el crédito, pero como
mueve dinero, también está moviendo crédito, el banco cobra solamente una comisión por esas
operaciones que realiza, a diferencia de lo que persigue en las operaciones típicamente bancarias,
porque el lucro va a estar dado por la diferencia que hay entre ambas fases de la operación; el interés
que va a pagar al ahorrista el banco, nunca va a ser superior al interés que va a cobrar a aquel a quien
prestó dinero y ahí va a estar la ganancia del banco.
Operaciones de corretaje:
Para saber lo que es el corretaje debemos saber primero qué es el corredor y es el que acerca a las partes
para que estas realicen el negocio que querían realizar.
El corredor realiza el acto de intermediación y por esto cobra una comisión, aquí encontramos los dos
elementos que caracterizan al acto de comercio, que son la intermediación y el lucro.
El corretaje en sí va a ser siempre comercial, independientemente de que el acto que se realice con
motivo del corretaje, sea civil o comercial. Ej. : puede haber corretaje de inmuebles, que es el que
realizan las inmobiliarias y este acto, el corretaje, va a ser comercial.
Remate:

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Es una venta pública a viva voz y al mejor postor. Es una venta que se hace con ciertas particularidades,
ciertas formalidades propias.
Una vez que el postor hace una postura, en realidad no hace una oferta, sino que está aceptando la oferta
que hizo el martillero y la venta queda concluida, por eso no hay posibilidad de arrepentimiento.
Es una venta que está supeditada a una condición resolutoria, esta condición es de que no exista un mejor
postor, pero una vez que ya se hizo la postura, la compraventa está cerrada.
El acto de remate va a ser siempre comercial, más allá de que se trate de muebles o inmuebles. El hecho de
que se esté rematando un inmueble, no tiñe al acto de civil.
Por el hecho de estar comprendido el remate en el inc. 3° del art. 8, este va a ser siempre comercial. Pero lo
que sucede es que los martilleros también actúan como auxiliares de la justicia para realizar remates
judiciales, que surgen de las ejecuciones; ya que estas se hacen a través de un remate judicial, y
necesariamente, para poder ejecutar se va a tener que acudir a un martillero, pero el acto que va a realizar el
martillero es un remate y va a tener que actuar con las formalidades que le exige la ley de martillero que está
incorporada al C. Com. Ahora, los C. Proc. también tienen algún tipo de regulación sobre esto, porque tienen
que ver con lo procesal; ya que este remate no es un remate cualquiera sino que es un remate judicial,
ordenado por un juez en virtud de un expediente determinado. Entonces, para eso los C. Proc. agregan otros
requisitos al remate por ej.: requisitos de plazos de publicación, cantidades de publicación, determinados
lugares donde hacer la publicación, o formalidades posteriores a la subasta en sí . El martillero aquí está
actuando además de actuar como martillero, como un auxiliar de la justicia. Pero la ley procesal en
ningún momento puede llegar a modificar las condiciones en que el remate en sí tiene que ser llevado a cabo.
El martillero es un intermediario entre el propietario de los bienes y el comprador. Actúa a cambio de una
comisión. Vemos otra vez la intermediación y el lucro.

Art. 8, inc. 4°: “Toda negociación sobre letra de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel
endosable o al portador”.
Este inciso comienza detallando, pero al final dice que encuadran en él todo género de papel endosable o al
portador, entonces incluye a todos los que comenzó a enumerar también.
La letra de cambio es un papel de comercio que nunca existió en la Argentina, pero hay una infinidad de
papeles de comercio que fueron surgiendo y que son abarcados por el carácter enunciativo de la
enumeración del artículo.
Este inciso abre las puertas a los papeles de comercio al derecho comercial.
Cuando dice toda negociación, incluye a todas las negociaciones y más allá de la negociación misma,
todo lo que haga al papel es comercial; desde la emisión.
Ejemplos característicos: el cheque y el pagaré.
Hay papeles en los que consta una deuda, hay papeles en los que constan más de una deuda, por ej. la
participación en una sociedad; hay otros en los que consta una deuda pero vinculada a un contrato ej. : el
warrant o el certificado de depósito.
Existe negociación en el siguiente ejemplo: alguien me debe a mi y emite un pagaré yo puedo ejecutar
ese pagaré pero si ejecuto quizás tarde mucho para cobrar, entonces, puedo negociar con otra
persona a la que yo le debo y entregarle ese pagaré para cancelar mi deuda y que mi deudor le pague
a mi acreedor.
La manera típica de negociar papeles de comercio es a través del endoso, es decir, detrás del papel de
comercio se firma, se pone el nombre y el número de documento, y entonces se endosa, es decir se
transmite el papel de comercio con todos los derechos inherentes al crédito. No se trata de una cesión
de crédito civil, sino precisamente, se crean todos estos institutos para no acudir al derecho civil, porque hay
que notificar al deudor cedido, hay que hacer con las formalidades, con la firma auténtica, etc.; aquí no hay
nada de eso, siempre y cuando se cumplan con las formalidades comerciales.

Art. 8 inc. 5: “las empresas de fábrica, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de
mercadería o personas, por agua o por tierra.”
La comercialidad de este inciso está orientada a la organización de la empresa.

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Empresa desde el punto de vista el derecho actual es la organización de los factores de producción para la
elaboración o intercambio de bienes y servicios destinados al mercado de consumidores con un fin
económico.
Empresas de fábrica: empresa de manufacturas. La transformación de la materia prima es un elemento
caracterizante. Es una enumeración enunciativa, los jueces pueden incorporar todos los esquemas
empresarios que van acomodándose a la realidad de las condiciones humanas
Comisiones y mandatos comerciales: existe mandato cuando el que administra el negocio obra en nombre
de otra persona que se lo ha encomendado. Es un contrato típicamente civil que, cuando tienen por objeto la
realización de actos de comercio de cualquier naturaleza, es mercantil.
Existe comisión o consignación, cuando una persona que desempeña por otro negocios individualmente
determinados, obra a nombre propio o bajo razón social que representa.
Depósito: puede ser civil o comercial. Es mercantil cuando es realizado por una empresa, al ser comercial la
organización que realiza la actividad, esta última adquiere también ese carácter.
Transporte de mercaderías y personas: extensible al transporte aéreo.

Art. 8, inc. 6°: “Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto”.
Seguros:
En este inciso dice “los seguros”, no dice siquiera negociación de seguros, ni acto de seguros, ni adquisición,
sino simplemente “los seguros”, entonces, todo lo que tenga que ver con seguros es siempre comercial.
Existen dos tipo de fundamentos que hacen a los seguros comerciales, el primero es el fundamento legal de
que los seguros son comerciales porque están en el art. 8, inc. 6°; pero existe otro fundamento que hace al
seguro intrínsecamente comercial, habíamos dicho que el comercio objetivamente es la actividad de
intermediación en el cambio y en este caso la aseguradora intermedia entre el asegurado y la masa de
asegurados (los otros asegurados), ya que la aseguradora trabaja con dinero ajeno y lo que hace es cobrar
las primas a los asegurados y cuando se produce el daño a algún asegurado y entonces la aseguradora tiene
que resarcirlo y es ahí donde vemos la intermediación de la aseguradora. Esta intermediación (elemento
objetivo) es acompañada con el ánimo de lucro (elemento subjetivo) y entonces hay comercio.
Sociedades:
sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto; esta parte de sea cual fuere su El art. dice objeto era
conveniente para el régimen del C. Com.; porque el régimen del viejo C. Com. tenía en cuenta el objeto que
iba a realizar la sociedad y si éste era comercial, la sociedad era comercial, menos las S.A. para las cuales la
ley les daba siempre el carácter comercial.
Hoy en día no basta decir esto, porque a partir del año 1972, existe la ley de sociedades comerciales que no
regula solamente a la S.A. como sociedad comercial, sino que regula varios tipos y el criterio que utiliza ya no
es el del objeto, sino que es el del tipo. Hoy en día si vemos una sociedad que se constituye de acuerdo a
alguno de los tipos previstos por la ley es una sociedad comercial.
Entonces, en el inc. 6° cuando dice sociedades anónimas, cualquiera sea su objeto, se hace la precedente
interpretación y se entiende que todas las sociedades que sean de cualquiera de los tipos previstos por la ley
19.550 son comerciales y entran al campo del derecho comercial por el art. 8 inc. 6° y obviamente por la ley
de sociedades comerciales.
¿Qué es lo comercial de las sociedades?
Una sociedad es un sujeto de derecho, una persona jurídica, esa sociedad puede realizar cualquier clase de
actos, mientras sean lícitos. Hoy en día no hace falta que esa sociedad sea comercial o tenga un objeto
comercial. Ej.: un club de fútbol organizado como S.A. y es sociedad comercial. Pero lo importante es que
esté organizada de acuerdo a alguno de los tipos de la ley comercial.
Si el acto que realiza esta sociedad en virtud de su objeto es un acto comercial, entra al campo del derecho
comercial, por alguno de los incisos del art. 8.
Si los actos que realiza en virtud de su objeto no encuadran en el art.8 serán actos de otra naturaleza pero no
comercial.
Entonces, lo que siempre va a ser comercial dentro de una sociedad va a ser todo lo que haga a su
organización como sociedad, entonces los actos que refieren a su constitución, a su funcionamiento, a su
disolución y a su liquidación. Lo que hace a su estructura u organización.

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Ahora, esto no quiere decir que por que su organización sea comercial y ella sea una sociedad comercial,
todo lo que ésta haga vaya a ser comercial.
Ej.: Puedo tener un estudio jurídico en el que realizo actividades civiles, y se puede organizar como una
sociedad anónima o colectiva, o de cualquier tipo de los que establece la ley. Entonces todo lo que haga a la
estructura del estudio jurídico se va a regir por la actividad comercial; la actividad, el objeto que va a tener el
estudio va a ser regido por el derecho civil.

Art. 8 inc. 7: “los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo
relativo al comercio marítimo”
La comercialidad de este inc. está en la ley.
La ley de navegación establece la autonomía de la materia. Además, no todo lo relativo a la navegación es
completo y autónomo, presenta principios propios y se integra en el cuadro de las restantes disciplinas
jurídicas, en especial el derecho comercial.
El decreto ley llamado de navegación Nº 20094, expresamente incorporado al código de comercio, art. 622,
somete a su régimen todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua, reforzando así la
comercialidad de estas actividades.
En este inc. no interesa el ánimo de lucro, la ley habla de todo lo relativo a la navegación o comercio marítimo
y tanto es así que deja comprendido en la norma lo referido tanto a la navegación científica o por placer.
Por otra parte cualquier expedición marítima, aún de placer requiere una organización que mucho se asemeja
a la empresa al punto que ha podido decirse que la nave es por si misma una empresa en movimiento.

Art. 8 inc 8: “las operaciones de factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en
cuanto conciernen al comercio del negociante del que dependen”
Se llama factor, a la persona a quien un comerciante encarga la administración de sus negocios, o la de un
establecimiento particular. Nadie puede ser factor si no tiene capacidad para ejercer el comercio.
Aquí estamos hablando de la actuación del comerciante, y es de aquí de donde deriva la comercialidad que
es por conexión y legal.

Art. 8 inc. 9:“las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes”
Las convenciones sobre trabajo interesan porque tienen una conexión con el derecho mercantil porque al
contratar personal para la realización de una actividad mercantil es para facilitar o prepararla. Entonces por
conexión tienen una vinculación. La contratación de un empleado es un acto preparatorio o auxiliar del
comercio y por lo tanto pertenece a la explotación comercial el que contrata.
Pero tiene un régimen especial en lo que hace al derecho laboral en la relación empleado- trabajador.

Art. 8 inc. 10: “las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial”
Carta de crédito: este es un documento emitido por una persona a otra para que la destinataria entregue a la
persona indicada en el texto cierta cantidad de dinero. Por si solo es comercial y está incluida en el 484 del C.
Com. que es un contrato específico.
La fianza es comercial cuando está vinculada a un acto mercantil; se da cuando un sujeto se hubiere obligado
accesoriamente por un tercero ( art. 478)
La prenda es aquella por el cual el deudor o un tercero en su nombre entrega al acreedor una cosa mueble,
en seguridad y garantía de una operación comercial (art. 580)
Si el acto principal es comercial, el accesorio también lo es, así que este artículo es sobreabundante y podría
ser suprimido.

Art. 8 inc. 11: “los demás actos legislados especialmente en este código”
La enumeración del art. 8 no es limitativa y es comprensiva de las leyes con que integran y complementan el
C.Com.
Aquí entra todo el arsenal de contratos atípicos porque están establecidos en legislaciones especiales, ej.
Factoring, renting, warrant, etc. todas ellas con un tratamiento especial. Esta norma viene a reivindicar el

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carácter meramente declarativo y enunciativo del sistema con el alcance que fija la ley, no por creación de las
partes que no tienen autoridad sino por la fuerza de imperio que tiene la voluntad del legislador.

2 - La Empresa.
Debemos partir de la noción económica de empresa, para poder llegar a la noción jurídica, si es que la hay.
La noción económica de empresa funciona como presupuesto de la jurídica.
Y podemos decir que la empresa, desde el punto de vista económico, es la organización técnico -
económica de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales y la tecnología)
destinada a la producción y el intercambio de bienes y servicios en el mercado.
Es una organización técnico – económica, porque el empresario asume tanto riesgos económicos como
técnicos. Riesgos técnicos, tiene que ver exclusivamente con el 0producto; ej.: si por una falla maquinaria, el
producto sale defectuoso. Riesgos económicos: son aquellos que se vinculan al mercado, como por ej. que
no tenga aceptación el producto o que se haya producido de manera exitosa, pero no se haya fijado un
precio, pudiendo ser desventajosa su aparición en el mercado. Ambas clases de riesgo forman parte de la
empresa, porque al organizar y producir, no se saben los resultados que puede deparar la empresa al
empresario.
Cuando hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a la producción en masa, en serie, para ser destinada
a sujetos indeterminados, excluyendo de esta forma a los pedidos por encargo. Entonces, no sería empresa
aquél que se organiza para realizar bienes o servicios, pero por encargo, ni aquél que lo hace a menor
escala.
La finalidad de la empresa no es el fin de lucro, sino producir bienes y servicios para destinarlos al
mercado.
Pero detrás de toda esta organización empresarial, encontramos siempre a la figura del empresario
que es quien organiza, produce y destina esto al mercado y es éste quien tiene la finalidad de lucro.
Noción Jurídica de Empresa:
No existe una noción jurídica unívoca de empresa. Por ej. en la ley de contratos de trabajo existe una noción
de empresa, pero desde el punto de vista del trabajador; algunos autores dicen que hay una noción de
empresa en el art. 1° de la ley de sociedades “Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en
forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para
aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las
pérdidas.” La sociedad comercial no es una empresa, sino que es una forma de organizarse que tiene
el empresario y a eso se refiere la ley de sociedades; y la sociedad es un sujeto de derecho. Ejemplo:
Si queremos organizarnos en una empresa, teniendo los factores de producción, para destinarlos al mercado;
esta organización se refiere a la parte económica de la empresa. Ahora, cómo se organizan los vínculos entre
las distintas personas de la empresa de lo que se va a aportar, de cómo se va a lograr la ganancia, de cómo
soportar las pérdidas y de la forma de relacionarse con terceros hace a la organización del empresario (no de
la empresa) que puede optar por una organización societaria de las tipificadas en la ley 19.550. Entonces, la
ley de sociedades regula al empresario, no a la empresa, por supuesto que la idea de organización se
encuentra latente en la de sociedad comercial, porque se supone que como ésta última nació para apoyar a
las actividades productivas y demás, entonces la sociedad se utiliza para organizar una empresa y además el
art. 1° dice “...para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios...”.
Cuando hablamos de empresa no nos referimos a una sociedad, porque la sociedad es el sujeto que puede
ser individual o colectivo (empresario) y es en éste último caso que para su organización puede optar por
alguna forma societaria para tener una empresa.
También tenemos una noción de empresa en la ley de quiebras y también en el art. 8, inc. 5° C. Com., que
toma a la empresa como acto de comercio que hace a la materia comercial.
En conclusión, la empresa, en el mundo jurídico, está tratada en forma dispersa, por eso no tenemos un
concepto jurídico de empresa que surja de una ley.
Posiciones Doctrinarias:
Criterio Subjetivo: Algunos dicen que la empresa es un sujeto, que tiene facultad de adquirir derechos y
contraer obligaciones.

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Dentro de estas corrientes encontramos a quienes sostienen que son sujetos que constituyen un patrimonio
de afectación, destinado a los fines de la empresa y en realidad no sería una técnica de subjetivización sino
de patrimonialización.
Se tiene la idea de que la empresa es distinta del empresario. En nuestro derecho argentino la empresa no
puede ser un sujeto, solamente si se organiza como sociedad, pero entonces la sociedad sería el sujeto y no
la empresa. La empresa no puede ser sujeto de derecho porque para eso tendría que ser persona y en
nuestro derecho sólo lo son las personas físicas e ideales y es la ley (el C.C. es el que establece quién es
persona) y ésta no establece la personalidad jurídica de la empresa.
Criterio Objetivo: Ven a la empresa separada del empresario; la empresa no sería sujeto sino objeto. Esta
concepción es sostenida por Halperín, Colombres y muchos de los autores clásicos.
(Negri) Aproxima a la empresa al concepto de objeto de derecho, la que se caracterizaría por constituir un
conjunto patrimonial de bienes cuya titularidad o propiedad pertenece a una o más personas quienes
asumirán el riesgo propio de la actividad empresaria. Como objeto de derecho sería susceptible de
negociación jurídica.
Críticas:
Si decimos que la empresa es un objeto, que es el conjunto de bienes que necesita el empresario para
desarrollar la actividad, estamos diciendo que la empresa es lo mismo que el fondo de comercio, porque
estos autores dejan afuera todo lo concerniente al factor trabajo.
Si decimos que la empresa es lo mismo que el fondo de comercio, entonces no existiría la empresa como
noción distinta del fondo de comercio.
Criterio Intermedio: Hay autores, que se basan en el C.C. italiano, que sostienen que la empresa no es el
empresario, ni las cosas que necesita el empresario para realizar la empresa; sino que es la actividad del
empresario, tanto para organizar, como para, después, llevar a cabo los actos propios de la empresa.
Etcheverry afirma que sostener que la empresa es actividad, importa volver al punto de partida y desconocer
lo que se quiere definir. Es precisamente la actividad del empresario y sus colaboradores lo que ha creado la
empresa, como cosa distinta de esa actividad. La actividad crea a la empresa, pero no es la empresa misma.
Esta es la organización de la actividad y además un conjunto de elementos de naturaleza variada. La
actividad del empresario no puede separarse de su persona.
Etcheverry dice que lo que se trata de averiguar es qué es la actividad, entonces, no podemos decir que la
empresa es la actividad y por eso nos dice que no hay una noción que se aplique a la empresa en el ámbito
jurídico.
Vítolo dice que la empresa no es el conjunto de bienes, no es el empresario, ni tampoco la actividad, sino que
es el resultado de la actividad organizada que realiza el empresario.
Fontanarrosa dice, siguiendo a los autores italianos, pero no se conforma con la concepción objetiva que dice
que empresa es fondo de comercio, sino que dice que es algo más que esto, no son los factores organizados,
tampoco la actividad; sino que es una forma especial de desarrollar la actividad; es un quid inmaterial (no es
la cosa, sino el adjetivo de la cosa, es decir que la actividad esté organizada), es la forma organizada en que
se desarrolla una actividad. Entonces, para definir a la empresa, no debemos observar la organización
estática, porque sino estamos observando simplemente al fondo de comercio, lo que debemos tener en
cuenta es la forma en que se realiza esa actividad, si se realiza en forma organizada hay empresa.
Artículo 8 inciso 5° del Código de Comercio:
Art. 8 inc. 5: “La ley declara acto de comercio en general ... las empresas de fábricas, comisiones, mandatos
comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra.”
Algunas empresas (no todas) son consideradas materia comercial, porque son consideradas actos de
comercio. Ahora debemos ver cuáles empresas son comerciales.
Las empresas van a ser comerciales, no por el hecho mismo de ser empresa (ej.: siguiendo el otro criterio
hasta una empresa agraria sería comercial); serán comerciales aquellas en que la actividad que se realiza
sea compatible con alguna de las actividades que enumera el inc. 5°. Estas son las actividades desarrolladas
en forma de empresa que son comerciales. Nada más que por analogía se pueden extender a otros
supuestos.

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La extensión analógica no se debe hacer por la idea de empresa o de mera organización, sino que hay que
tratar de buscar que la actividad sea desarrollada en forma de empresa y que sea una actividad compatible
con las enumeradas en el inc. 5°.
Entonces, la extensión debe hacerse por el hecho mismo de la actividad que se desarrolla, no por el hecho de
que haya organización , porque si éste fuera el criterio a seguir, todo lo que es empresa sería comercial y esto
no es así, solamente cuando la actividad que se desarrolla en forma de empresa encuadra en las actividades
mencionadas en el inciso, es comercial. Ej.: La empresa de pompas fúnebres es una empresa comercial, pero
no solo por su organización, sino porque su actividad se asimila al transporte de personas y de mercaderías,
ya que el cadáver no es ni lo uno ni lo otro.
Supuestos:
 Fábrica.
 Comisiones.
 Mandatos comerciales.
 Depósitos.
 Transporte.
De estos supuestos, el depósito, la comisión y el mandato están regulados en el C. Com. por su contrato
individual.
Depósito: Art. 572: “Sólo se considera comercial el depósito que se hace con un comerciante, o por cuenta
de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio”.
Mandatos comerciales: Art. 221: “El mandato comercial, en general, es un contrato por el cual una persona
se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda...”.
Comisiones: Art. 232: “Entre el comitente y el comisionista, hay la misma relación de derechos y obligaciones
que entre mandante y mandatario, con las ampliaciones o limitaciones que se prescriben en este Capítulo.”
Art. 233: “El comisionista queda directamente obligado hacia las personas con quienes contratare, sin que
éstas tengan acción contra el comitente, ni éste contra aquéllas, a no ser que el comisionista hiciere cesión
de sus derechos a favor de alguna de las partes”.
Entonces, en estos tres casos (depósito, mandato y comisión) si se realiza alguno de estos 3 actos, aunque
no sean hechos en forma de empresa, serán actos de comercio, pero porque están previsto en el C. Com.
como contratos.
La comisión es muy similar al mandato sin representación, aquella persona que actúa por otra, pero sin decir
que actúa por otra persona, sino que se obliga a sí mismo, actúa a nombre propio, asumiendo la
responsabilidad de esos actos. Esta es la comisión, siempre y cuando se refiera a actos de comercio.
En el derecho comercial, el mandato es con representación (se hace saber al tercero con el que se contrata
que se actúa en nombre de otro) en la comisión (no se hace saber que se actúa en nombre de otro) se asume
ante quien se contrata la responsabilidad personal, porque aparece alguien intermediando en la actividad
económica que asume la propia responsabilidad (existe alguien que comercia para otros).
Es distinto el caso de la fábrica y del transporte; el transporte no está previsto como contrato en el C. Com., lo
único que está regulado es el art. 8, inc. 5° y después en el Capítulo 5, que nos habla “De los acarreadores,
porteadores o empresarios de transporte”, pero esto regula la actividad del transportador; tenemos al
comerciante y a sus colaboradores, o auxiliares del comercio, como los llamaba el C. Com.; y dentro de los
auxiliares tenemos uno en especial que es el transportador; pero el contrato de transporte como tal no está
previsto en el C. Com. y como consecuencia, para que el transporte sea comercial debe ser hecho en forma
de empresa, porque es la única forma que tiene de ingresar al derecho comercial (a través del art. 8, inc. 5°).
Si el transporte no es hecho en forma de empresa, se le aplicará la locación de servicios del CC.
Lo mismo sucede con la fábrica, para que la empresa de construcciones sea comercial, debe haber una
empresa de construcciones (la construcción se extiende a través de fábrica).
En cuanto a la manufactura, si hago manufactura a pedido de ... no es comercial; tiene que ser en forma de
empresa.
Fontanarrosa:
Empresas de fábrica:

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Bajo la expresión de fábrica está incluida también la manufactura; en ambas hay transformación o elaboración
de la materia prima, y la diferencia sólo reside en los medios utilizados pero no en la naturaleza de la
empresa. La fábrica es una organización técnica – económica de producción.
La actividad de la fábrica consiste en elaborar la materia prima creando cosas o modificando las ya existentes
para acrecer su utilidad.
Resulta innecesario, tanto desde el punto de vista económico como legal, que el empresario fabricante
adquiera de terceros la materia prima, puesto que puede suministrarla él mismo. No es elemento conceptual
la adquisición previa para revender, sino la elaboración o manipulación de materia prima para el mercado en
general mediante una organización técnica – económica idónea para tal objeto.
Empresas de construcciones:
En éstas la obra cumplida es el resultado de la acción convergente de los factores de la producción, variando
solamente la entidad de la combinación global y de algún elemento singular. La diferencia con las empresas
de fábrica o manufactura consiste en que las cosas sobre las que operan éstas son muebles, en tanto que
aquéllas trabajan sobre inmuebles; pero no es necesario que estas empresas se dediquen a construir obras
nuevas, sino que es suficiente que efectúen reparaciones o modificaciones en obras ya existentes.
La diferencia en la naturaleza del producto (utilidades creadas por medio de cosas muebles e inmuebles) no
influye en la comercialidad de la empresa.
La comercialidad de la empresa de construcción (comprendida dentro de la noción más genérica de empresa
de fábrica) no emerge de la adquisición de cosas para enajenarlas lucrando, sino de la forma de su
organización y explotación, orientada a la creación de utilidades para terceros, con el riesgo consiguiente para
el empresario.
Empresas de comisiones y mandatos mercantiles:
Art. 222: “Se llama especialmente mandato, cuando el que administra el negocio obra en nombre de la
persona que se lo ha encomendado.
Se llama comisión o consignación, cuando la persona que desempeña por otros, negocios individualmente
determinados obra a nombre propio o bajo la razón social que representa”.
Frente a esta disposición legal huelgan discusiones: el acto aislado de comisión es mercantil. Pero el inc. 5°
no se refiere a los actos aislados sino a las empresas dedicadas al ejercicio de negocios de comisión; de esa
doble perspectiva resulta la siguiente distinción: cuando se trata de un acto aislado, ejecutado
ocasionalmente, habrá comisión mercantil si se demuestra su conexión con un negocio comercial. En tanto
que, tratándose de una empresa de comisiones, ella es comercial en virtud de la organización sistemática de
actividades y medios creadas para ejercitar esos negocios. Aquí es la entidad compleja “empresa” la que
adquiere carácter mercantil y, como consecuencia, asumen igual carácter cada uno de los negocios
singulares en los que aquélla se desenvuelven.
La disposición legal puede originar una duda; pues declara comerciales a las empresas de comisiones, sin
discriminación alguna, sólo atribuye carácter mercantil a los mandatos comerciales, esto es, excluye de la
enumeración a las empresas de mandatos civiles. Ello se explica porque el mandato puede referirse tanto a
negocios civiles como a negocios comerciales. La comercialidad de la organización se atribuye sólo a la
empresa que tiene por objeto estos últimos.
Pero respecto de la comisión, el art. 222 sólo contempla la que tiene por objeto negocios (mercantiles)
individualmente determinados. Nuestra legislación no prevé la existencia de negocios civiles de comisión. En
consecuencia, si una persona encomienda a otra la realización de un negocio individualmente determinado de
naturaleza civil en forma que el agente obre en su propio nombre y no en representación del que le dio el
encargo ¿Existe un negocio de comisión civil? Si se admitiera la existencia de un negocio de comisión civil,
habría que aplicar supletoriamente las disposiciones del C. Com. relativas a la comisión. En tanto que si se
niega la existencia de tal figura, sólo habrá que ver en el negocio un mandato civil sin representación y
aplicarle los preceptos del CC relativos al mandato.
La representación es una figura autónoma que no se confunde con el mandato. Puede haber mandato con
representación o sin ella y cuando el mandato sin representación se refiere a negocios mercantiles
individualmente determinados toma en nuestro derecho el nombre de comisión, quedando sujeto a las
disposiciones del C. Com.
Son comerciales las empresas de comisiones y las de mandatos comerciales, no así las de mandatos civiles.

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Empresas de depósitos:
El contrato de depósito no es mercantil por naturaleza. Adquiere ese carácter tan sólo cuando reúne los
requisitos determinados en el art. 572 C. Com., de lo contrario es civil.
Pero en este inc. el C. Com se refiere a las empresas de depósitos y como la comercialidad de éstas proviene
precisamente de su organización en forma de empresa, ellas serán siempre comerciales aunque los
depósitos que se efectúen sean civiles. Para el depositario (la empresa), los depósitos serán siempre
mercantiles por tratarse de una manifestación de su actividad, pero estos podrán ser unilateral o
bilateralmente mercantiles, según que la comercialidad de esos actos alcance o no a los depositantes.
Empresas de transportes:
El art. 8, inc. 5° declara actos de comercio a las empresas de transportes de mercancías o personas por agua
o por tierra. La disposición legal resulta estrecha en un doble sentido: en lo relativo a la cosa transportada
(cosas y personas), y en lo concerniente al medio en el que se desarrolla (agua o tierra).
Estas empresas ejercen una importantísima función auxiliar del comercio, al realizar la tarea de facilitar la
circulación material de productos y valores. Pero para que el transporte se configure como acto de comercio
debe ser realizado en forma de empresa. (Ver casos en la pág. 193 de Fontanarrosa).

La empresa y actividad, como noción diferenciada del acto de jurídico:


Partiendo del código Civil Italiano de 1942 nos dice que: “es empresario quien ejerce profesionalmente una
actividad económica organizada a los fines de la producción o
intercambio de bienes o servicios”, empresa sería toda organización de trabajo y de capital con finalidad de
producción de bienes y servicios. Abarca tanto organizaciones civiles como comerciales. El concepto
profesionalmente da la pauta de medio de vida, habitualidad y principal labor económica.
La actividad debe ser económica y organizada: es decir, el empresario organiza capital (propio o ajeno) y
trabajo (propio y ajeno), y con un objeto concreto enfrenta el riesgo de la empresa poniendo en marcha un
organismo complejo y dinámico.
Etcheverry incluye la actividad conjuntamente con la empresa y sus fines, está en contra de la
confusión de al actividad del empresario con la actividad de la empresa. Estima válido solo el primer
concepto en el mundo jurídico. Agrega luego que no se concibe un empresario sin asociarlo a la idea
de actividad de dinamismo, de actuación, de movimiento.

4.- La Empresa y el Establecimiento Mercantil

FONDO DE COMERCIO:
Es aquello de lo que se vale el empresario para desarrollar la actividad.
Concepto de Gómez Leo: “El fondo de comercio es un conjunto de fuerzas productivas, derechos y cosas,
que tanto interior como exteriormente se presenta como un organismo, con perfecta unidad por los fines a
que tiende, que no son otros que la obtención de beneficios en el orden comercial e industrial”.

Fuerzas
Productivas

Derechos

Cosas

F
I
N
E
S

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Beneficios

Comerciales Industriales

El fondo de comercio no está legislado, a lo que se refiere la ley N° 11.867 es a la transferencia.


Elementos:
El fondo de comercio tiene elementos estáticos y dinámicos; los estáticos se dividen a su vez en corporales e
incorporales.
Los corporales son:
 Las instalaciones: que son todos los inmuebles y los muebles adheridos a éste que sirven para
la realización del comercio. (Fontanarrosa: enseres e instrumentos que se colocan en el establecimiento con
carácter de relativa permanencia, destinados al servicio y explotación de la hacienda; v. gr. Vidrieras,
estanterías, tubería para la ventilación, etc.).
 Las maquinarias: son artefactos que son indispensables para la producción. La diferencia que
existe entre estos dos elementos es que las instalaciones son inmuebles o muebles adheridos a él, en tanto
que las maquinarias son muebles, o sea que se las puede trasladar. (Fontanarrosa: son aparatos o artefactos
dedicados a la transformación o fabricación, embalaje o cualquier otro proceso que hayan de sufrir las
materias primas o las mercaderías)
 Muebles y útiles: (Fontanarrosa: son también pertenencias del fondo de comercio unidos a éste
por su contenido económico más que por una adhesión física o material, por ejemplo, mostradores,
recipientes, vehículos, herramientas, ventiladores, etc.).
 Mercaderías: puede ser la materia prima con la que se va a hacer el producto que es la
mercadería propiamente dicha. Estos productos van a ser el principal objeto de la actividad comercial de la
empresa, para lograr esto la empresa va a necesitar las instalaciones, la maquinaria, los muebles y útiles.
(Fontanarrosa: las mercaderías son cosas cuya venta o comercialización constituye el objeto de explotación
del establecimiento. Las materias primas son sustancias que se utilizan para la elaboración o preparación de
las mercaderías. Las mercaderías y las materias primas no son cosas afectadas de modo más o menos
estable al servicio del establecimiento, sino que su destino es servir al mercado mediante su venta u otro
medio de utilización por los terceros; pero no obstante ello, la ley las considera elementos del fondo de
comercio, porque cuando la naturaleza de la actividad desarrollada por el establecimiento exige que ellas
existan, constituyen la base de la explotación).
Los elementos incorporales son:
 El nombre: Es el nombre del establecimiento o fondo comercial; a éste hay que diferenciarlo del
nombre del empresario, por más de que pueda llegar a coincidir; el nombre de la persona, como derecho
personalísimo, tiene todas las características que le impone el CC; ej.: nadie puede vender su nombre, en
cambio el nombre comercial es transferible. No debe ser necesariamente un nombre de fantasía.
También es menester distinguir al nombre de la sociedad que puede ser distinto del nombre del
establecimiento; la sociedad es el sujeto de derecho y esta tiene su nombre. Ej.: Impulso es el nombre del
titular del fondo de comercio; pero el nombre de la sociedad es Dacunda hermanos S.A. aquí lo que se puede
vender es el nombre del comercio, del establecimiento.
(Fontanarrosa: El nombre comercial debe ser distinguido cuidadosamente del nombre civil de las personas. El
nombre civil es un atributo de la personalidad, es un bien jurídico de carácter personalísimo, no patrimonial, y
como atributo de la persona humana es necesario, irrenunciable, inalienable e imprescriptible. El nombre
comercial es el nombre bajo el cual el comerciante actúa en el mundo del tráfico mercantil y goza de crédito, y
con lo cual adquiere los derechos y asume las obligaciones atinentes a su empresa. Puede ocurrir que un

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comerciante decida emplear como nombre comercial su nombre civil, dicho nombre pierde, a los efectos del
tráfico mercantil, su calidad de naturaleza patrimonial y, por ende, es renunciable, transferible y prescriptible y
está sometido a la legislación mercantil).
 La enseña: Esta puede ser el mismo nombre comercial, nada más que cuando hablamos de
enseña nos estamos refiriendo al signo distintivo(al cartel que está afuera) que identifica al establecimiento;
se forma por lo general con palabras o con figuras o con ambas a la vez; y esa misma forma de expresar la
enseña aparece en los membretes del negocio.
(Fontanarrosa) Se suelen exigir 4 requisitos para el uso de la enseña:
1) Esta debe ser veraz: o sea que no debe contener enunciaciones o indicaciones capaces de engañar
al público.
2) Debe ser lícita: no podrá contener expresiones ni dibujos inmorales o contrarios a las buenas
costumbres.
3) Debe ser original: no debe contener palabras que por su generalidad o imprecisión no cumplan con
su función de identificar el producto.
4) Debe ser novedosa: no debe repetir expresiones, dibujos o denominaciones ya empleadas en otro
establecimiento del mismo ramo.
 Modelos y dibujos industriales: Todo esto se registra, porque todo esto está protegido por la
ley de marcas, no solamente a la marca del producto, sino también todo lo que identifica al comercio;
incluso se registran los colores con los que están identificados los fondos de comercio. Ej.: No puede
instalarse otra estación de servicio que utilice los colores rojos y amarillos o que tenga una ostra marina en
su logo, aunque en vez de tener la ostra sola, la tenga con una perla en el medio y sea otro tipo de ostra,
porque estos caracteres ya están registrados por Shell.
(Fontanarrosa) Se consideran dibujos y modelos industriales aquellos aptos para dar a los productos
industriales una fisonomía o individualidad particular, ya sea por la forma, sea por su especial
combinación de líneas, de colores o de otros elementos. Ellos caracterizan e individualizan los
productos, no atendiendo a patrones o finalidades técnicas, sino respondiendo a criterios estéticos.
(Gómez Leo) Se puede definir al dibujo como toda combinación de líneas, colores y formas, con
individualidad propia que aumenta su encanto, sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad; y al
modelo, como toda combinación de la misma naturaleza, pero no sobre una figura plana, sino con
cavidades y relieves, que ocupan un lugar en el espacio.
 Marca: Estamos hablando aquí no ya del establecimiento, sino del producto. Identifica al
producto con su fabricante. Ej.: El establecimiento “Las Marías” fabrica yerba y la marca sería “Taragüí” y,
además tiene otras dos marcas registradas. Entonces no debemos confundir la marca con la enseña ni con el
nombre comercial.
Existe una ley de marcas que protege al titular de la marca, a todo aquél que inscriba un nombre, una marca,
en el Registro Nacional de Marcas. Así como le da protección a la marca, referida al producto, también le da
protección al nombre comercial y se puede registrar también el nombre comercial e impedir que otro lo use,
por lo menos, dentro del mismo ramo. Ej.: Impulso puede registrar su nombre y desde allí no puede haber
otro supermercado que se llame impulso en Corrientes, puede haber un kiosco, una tintorería, etc. que se
llame impulso, pero no un supermercado.
La ley (22.362) protege al titular de la marca. El que tiene registrada una marca a su nombre, tiene un
derecho de oposición a que otro utilice esa marca durante ese período.
Se puede explotar una marca sin necesidad de inscribir, pero si se desea conservar la marca y que nadie más
la utilice, hay que registrarla, porque el Registro, da la posibilidad de oponerse al uso de esa marca y el titular
pasa a tener el derecho exclusivo.
El Registro de Marcas es nacional y es una diferencia con la registración de sociedades comerciales o del
mismo comerciante, porque éstos deben inscribirse en cada jurisdicción, porque el registro es local.
(Gómez Leo) La marca es el signo que permite distinguir el origen de la mercadería, del producto o del
servicio que el establecimiento ofrezca o preste.
Para el comerciante o el industrial, la marca es un colector de clientela y, por lo tanto, fuente de riqueza; para
el consumidor, una garantía de proveniencia y, por ende, de la calidad del producto, las mercaderías o

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servicios. La protección del derecho de marca beneficia a su titular y al público en general y constituye un
medio para estimular el desarrollo de las actividades económicas.

La marca hace que un producto tenga una determinada calidad y eso tiene un valor económico. Ej.: no es lo
mismo comprar galletitas bagley que LIA, el precio es distinto pero también es distinta la calidad, si las
galletitas LIA pudieran poner marca bagley, no podríamos saber qué es lo que estamos comprando y, es para
eso que se crea el registro.
 Patentes: Para poder tener derecho a la explotación de alguna invención, para poder vender el
“saber hacer” la cosa es necesario patentar, y por un tiempo determinado se va a tener la exclusividad para
explotar la fabricación del producto. Un invento es una novedad en un momento y después ya no es más
novedad.
(Gómez Leo) Se reconoce un derecho exclusivo de propiedad, pero limitado en un tiempo. Esta limitación
constituye el arbitrio práctico con que la CN ha resuelto la colisión del interés privado del inventor o
descubridor y el interés público en la libre utilización de los descubrimientos y de los inventos.
(Fontanarrosa) El art. 3° de la ley 111 considera como “descubrimiento o invenciones nuevas: los nuevos
productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un
resultado o de un producto industrial”. El derecho reconocido a la explotación exclusiva, que puede ser
concedido por 5, 10 o 15 años, según el mérito del invento y la voluntad del solicitante se justifica por títulos
denominados “patentes de invención”, expedidas por la Oficina de Patentes, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la ley mencionada.
Las patentes son personales (se otorgan a favor del inventor) pero asimismo, son transferibles mediante el
cumplimiento de las formalidades legales.

 Distinciones honoríficas: Son premios, medallas, diplomas u otras recompensas, otorgadas al


establecimiento; no son transmisibles con el fondo de comercio las recompensas y distinciones meramente
individuales otorgadas al comerciante personalmente y no al establecimiento por sus productos o
mercaderías. Ej.: la cinta azul de la popularidad.
 El derecho al local: Hemos dicho que todo lo referido al inmueble no es materia comercial, pero
un fondo de comercio debe estar situado en algún lugar en el espacio; entonces forma parte del fondo de
comercio el derecho al local, no el inmueble en sí.
Si la misma persona que decide transferir el fondo de comercio es el titular del inmueble y quiere hacer un
contrato de locación al adquirente y que éste permanezca en ese lugar, no existe problema.
El problema se plantea cuando hay un contrato de locación del local en el que funciona el fondo de comercio
y el que está alquilando tiene el contrato vigente y transfiere el fondo de comercio; en ese caso, el adquirente
tiene derecho a un local, entonces el vendedor que es inquilino y no puede subarrendar a favor del
adquirente, tendrá que conseguirle otro local o tendrá que bajar el precio de la venta. Porque el que adquiere
tiene el derecho de colocar su fondo de comercio en algún local y además el adquirente compra el fondo de
comercio con una ubicación y esa ubicación implica la clientela y otras cosas importantes que hacen al fondo
de comercio.
Entonces, lo que forma parte del fondo de comercio es el derecho al local, no el inmueble, si se compra un
fondo de comercio, al inmueble se lo adquirirá de acuerdo a las normas civiles y al fondo de comercio de
acuerdo a las normas comerciales.
Si alguien quiere comprar un fondo de comercio es porque éste tiene ciertas cualidades, y esas cualidades no
están dadas por un solo elemento, ni porque tenga una marca, ni por aspectos aislados, este fondo de
comercio tiene siempre un conjunto de cosas: por el nombre que tiene, por las cosas que vende, por la forma
en que está organizado, por el precio que tiene, por la forma de atención; en fin, todas estas cosas
relacionadas al elemento dinámico, a la clientela del fondo de comercio, es lo que hace que alguien quiera
adquirir ese fondo de comercio.
Entonces el local es un factor fundamental; ej.: no es lo mismo adquirir un local entre las calles Junín y
Córdoba que llevarlo, aunque sea, una cuadra más atrás y ni hablar, si el local es llevado a un lugar
periférico; porque el comercio está allí.

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Si no se establece en el contrato que el local no se transfiere como parte del fondo de comercio, se debe
interpretar ese contrato como que sí se transfiere dicho local.
Elemento dinámico del fondo de comercio:
La Clientela:
La fama, la nombradía y todo lo que hace que el fondo de comercio sea como es; no lo que es. La ubicación,
la propaganda que hace, el tipo de productos que tiene, el tipo de marcas que vende, los precios, ciertas
comodidades que le ofrece al público.
Los elementos estáticos pueden o no estar en el fondo de comercio, deben estar en alguna medida, pero el
elemento dinámico debe estar y hace más a una cualidad que a un elemento del fondo de comercio.
El verdadero elemento dinámico es la clientela, porque toda esa fama, esa nombradía, esas cualidades
especiales que tiene ese conjunto de cosas, todo eso que hace que el fondo sea como es atrae a la clientela.
(Fontanarrosa) La Clientela está representada por el conjunto más o menos coherente y más o menos
homogéneo de personas o entidades que comercian con un establecimiento.
Estas personas concurren al fondo de comercio y contratan con éste; puede ser habitualmente, pero esto no
es óbice al tema; lo que importa es que compre, que contrate.
Si nos ponemos del lado del que quiere vender un fondo de comercio, veremos que lo que vamos a decir al
posible adquirente, es cuánto se factura por semana y si eso es periódico y coherente en todas las etapas del
año y cómo fluctúan las ventas y, por ende, la clientela en el fondo de comercio. Es decir, lo que se factura y
allí se refleja la clientela, porque se puede ver quién compra, cuántos compran, qué es lo que se vende,
cuánto se vende; de esa manera, el adquirente podrá evaluar si va a tener o no ganancias comprando ese
fondo de comercio y explotándolo.
Este elemento dinámico genera atracción de la clientela, que es toda esa masa de personas que pasa por la
caja, que compra, se hace cliente, que aunque no sea regular del fondo de comercio, le permitió a éste
obtener una ganancia.
Este es el elemento que nunca puede faltar para constituirse un fondo de comercio; es el que nunca puede
faltar y el que le da un valor extra; porque todos los elementos estáticos separados tienen un valor y se
pueden transferir en una manera separada del fondo de comercio; ahora, si se transfiere la clientela, se está
transfiriendo el fondo de comercio; porque no es lo mismo transferir todos los elementos estáticos del fondo
de comercio que transferirlos organizados y funcionando exitosamente, que es lo que demuestra la clientela.

El valor llave:
No es un elemento del fondo de comercio. Porque éste sólo interesa al momento de transferir el fondo de
comercio; ahí únicamente, interesa saber cuánto cuesta la clientela de este fondo de comercio. Antes sólo
interesa la facturación a los efectos de la ganancia particular. Entonces, el valor llave no es elemento del
fondo de comercio, porque hay fondos de comercio que nacen y mueren en las manos del mismo dueño,
nunca se transfieren, entonces, nunca se indagaría sobre el valor llave y esto no obsta a que sea un fondo de
comercio.
Es la capacidad del fondo de comercio, por su composición y por el impulso dado a su organización, de
producir económicamente y brindar beneficios al empresario. Es la capacidad de producir ganancias
superiores a las normales que viene como consecuencia de que este se encuentre organizado, funcione
correctamente y tenga una clientela.

Naturaleza Jurídica:
Teoría atomista:
Esta teoría dice, que todos los elementos se encontraban yuxtapuestos o aglutinados en una perfecta unidad
de manera que no se puede hablar de una unidad de fondo sino en el caso de la transferencia de cada
elemento en forma independiente.
Crítica: esta postura para nuestro derecho no funciona porque no hay para ella la universalidad prevista en
nuestro sistema jurídico.

Teoría de la personalidad jurídica:

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Considera al fondo de comercio como una suerte de sujeto que es el titular de derechos, con vida y créditos
propios, frente al cual el propietario aparece como un servidor.
Crítica: esta teoría repugna al derecho argentino porque solo son sujetos de derecho las personas
individuales o colectivas (físicas o jurídicas). Ellos son sujetos de derecho y nunca se puede dar a una cosa el
carácter de sujeto.

Teoría del patrimonio afectado al fondo:


Es un patrimonio independiente afectado a un destino especial, pero en nuestro derecho no hay patrimonios
de afectación ya que cada sujeto tiene un solo patrimonio.

Universalidad de hecho y de derecho:


El fondo de comercio es una universalidad, pero no es una universalidad de derecho, porque el derecho no lo
dice, y para ser una universalidad de derecho la ley tendría que declararla tal.
Entonces, debemos afirmar que es una universalidad de hecho, porque el que reúne todos los elementos que
forman el fondo de comercio y decide regirlos de una manera especial es su titular, o sea su dueño que es el
que forma la universalidad, como quiere, le conviene y sea de su agrado.
Si el fondo de comercio fuera una universalidad de derecho, si la ley se hubiera ocupado de decirlo, al
transferir el fondo de comercio, también se pudo haber incluido como elemento a los créditos y las deudas
referidas al fondo de comercio. Pero la ley no lo hizo, por lo tanto, todos los créditos y las deudas son
personales, exclusivos de su titular. La responsabilidad por los actos jurídicos en el sistema jurídico argentino,
todavía recae en los sujetos, por lo tanto los créditos y las deudas pertenecen al sujeto de derecho titular del
comercio.
Salvo que en el contrato se estipule lo contrario y haya habido una cesión de derechos y/o de deudas que se
regirán por el CC.
Entonces, los créditos y las deudas, por más que se refieran al fondo, no se transfieren con éste porque no
son elementos del fondo, los créditos y las deudas siguen perteneciendo al particular.
Si se quieren transferir los créditos y las deudas, además de la transferencia del fondo de comercio, se
deberá hacer una cesión de créditos y de deudas y que acepte el acreedor.
Todo esto sucede porque el fondo de comercio es una universalidad de hecho; la ley no dice que sea una
universalidad de derecho; porque si lo dijera, al transferir el fondo pasan con él todos los derechos y
obligaciones contraídos en virtud de éste; pero si dijera eso la ley, estaría yendo en contra de todo el sistema
jurídico argentino que imputa las obligaciones a los sujetos que serán responsables en virtud de estas; no
responden los bienes ni los fondos de comercio.

5.- El Fondo De Comercio Como Objeto De Tráfico: Transferencia De Establecimientos Comerciales.


Ley 11.867

TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO:


Hasta aquí hemos visto siempre transacciones de cosas estáticas y se hacen por su valor intrínseco; se
ponen de acuerdo las partes sobre el valor, una paga, la otra entrega la cosa, etc., pero son cosas quietas.
Aquí estamos hablando de una empresa en marcha, de algo que funciona, algo que es capaz de producir
ganancias, o sea que hay que mirarlo de una manera distinta.
Un fondo de comercio se puede transferir por todo tipo de acto jurídico. Existe una ley de orden público (las
partes no pueden dejar de lado las disposiciones ni hacer primar su voluntad), la ley N° 11.867, que refiere a
la transferencia del fondo de comercio, pero no a todas las transacciones, sino a las que se realicen a título
oneroso o gratuito, pero entre vivos; entonces, el régimen sucesorio se encarga de la transmisión mortis
causa.
El titular de un fondo de comercio tiene acreedores; si el titular del fondo de comercio lo transfiere; estos
acreedores pierden su garantía, porque el patrimonio es la prenda común de los acreedores y, al salir el fondo
de comercio del patrimonio del titular, se disminuye (o se pierde en algunos casos) la garantía para los
acreedores.

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Ante esta situación, en el año 1.932 los legisladores sancionaron la ley de transferencia de comercio, para
proteger de alguna forma a los acreedores a través de un sistema de publicidad especial.
1°) Hay que publicar durante 5 días en el boletín oficial y en un diarios de la zona edictos en los que conste la
enajenación; porque el convenio en el que consta la transferencia del fondo de comercio es previo a la
publicación; se publica la venta, no que se esté por vender el fondo de comercio.
2°) Los acreedores tienen 10 días para que efectúen su oposición a la transferencia del precio obtenido por la
venta del fondo de comercio del comprador al vendedor, sin antes haber satisfecho su crédito (no a la venta
en sí, porque aquí rige el principio de la autonomía de la voluntad).
3°) Esa suma de dinero tiene que retenerse por 20 días, para que los acreedores puedan embargarla.
Vencidos estos 20 días si nadie reclama el efectivo, el vendedor cobra.
4°) Pasado este plazo hay 10 días para firmar el instrumento definitivo y para proceder luego a la publicación,
mediante la inscripción en el Registro Público de Comercio.
A partir de ahí cesan las responsabilidades de las partes.
En estos casos hablamos de los acreedores del fondo de comercio, los que no son del fondo de comercio
pueden embargar también, pero los que lo son exclusivamente del fondo tienen preferencia para cobrar sobre
lo embargado.
Además de este mecanismo, los acreedores son protegidos por la ley, poniendo un límite a la autonomía de
la voluntad de las partes; restringiendo el precio que se fija que no puede ser menor al pasivo (al volumen de
deudas que tenga el titular del fondo), en realidad el valor de las deudas confesadas por el acreedor, por eso
es que se abre la publicidad para los demás acreedores que no están confesados, siempre y cuando
acrediten la calidad de tales.
La transferencia del fondo de comercio debe ser registrada para seguridad y protección de los derechos de
terceros (art. 12 dela ley 11867)

Unidad 3: sujetos de las relaciones mercantiles

1.- El Comerciante Individual:


COMERCIANTE:
Como nuestro C. Com. es preponderantemente objetivo, empezamos el análisis de la materia comercial por el
art. 8 que enumera los actos de comercio, luego recién analizaremos el art. 1 que define al comerciante,
realizar este análisis en forma inversa, podría llevarnos a pensar en un criterio subjetivo para definir al
comercio como objeto de estudio del derecho comercial.
Para saber quién es el comerciante, debemos leer el art. 1 del C. Com., que nos dice: “La ley declara
comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia
actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual”.
Aquí ya no vamos a tener la misma óptica que al analizar los actos de comercio y, vamos a realizar el análisis
mirando al sujeto capaz que realiza, por cuenta propia, la actividad comercial de forma habitual y
profesional.
No cualquier acto de comercio confiere al que lo realiza la calidad de comerciante, por más que lo haga en
forma habitual o profesionalmente. Ej.: Art. 8, inc. 4° Si tengo una chequera y todos los días realizo pagos con
cheques, no por eso soy comerciante. Yo ejerzo por cuenta propia actos de comercio de manera habitual,
pero esos actos de comercio no tienen la naturaleza intrínseca para convertir al sujeto que lo realiza en
comerciante. Entonces los actos de comercio que deben ser realizados por cuenta propia y en forma

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profesional y habitual por el comerciante, para ser considerado tal, son los actos de comercio que son
naturalmente mercantiles; los que tienen que ver con los elementos objetivos y subjetivos del comercio: la
intermediación y el lucro. Si existe alguien que intermedie, puede haber un sujeto que profesionalmente
puede ser considerado comerciante o auxiliar del comercio y el acto que realiza puede ser intrínsecamente
mercantil y conferirle la calidad de comerciante o de auxiliar de comercio.
Significado del término individuo:
El art. dice “individuo”, refiriéndose a persona física, dejando fuera a las personas jurídicas. Cuando la ley
habla de sociedades, no dice sociedades comerciantes, sino sociedades comerciales.
Ambos tipos de personas pueden ser comerciantes, porque cuando una sociedad realiza actos de comercio
por cuenta propia y hace de ello su profesión habitual, es comerciante, pero la comercialidad no le deviene a
la sociedad del hecho de ser comerciante, sino por encuadrar en algunos de los tipos de la ley. Es por eso
que se dice que las sociedades no son comerciantes, porque no es el criterio utilizado para encasillar como
comercial a una actividad, dejando el término comerciante como persona física. Igualmente se le aplicarán a
las sociedades las obligaciones comunes a los comerciantes, es más a éstas se les aplican otras
obligaciones.
Significado de la expresión “de cuenta propia”:
En realidad, no es tanto de cuenta propia, sino en nombre propio, porque al actuar en nombre propio está
comprometiendo su propia responsabilidad, frente a aquél con el que actúa, por más que actúe en su propio
interés o en el de otro, o sea, por cuenta ajena. Ej.: El caso de un comisionista.
Entonces, para que sea comerciante, el sujeto tiene que realizar actos de comercio en nombre propio,
comprometiendo él su propia responsabilidad.
“Haciendo de ello su profesión habitual”:
No es lo mismo habitual que profesional, profesional tiene que ver con que ese oficio, esa actividad que se
desarrolla, sea el medio de vida del que lo realiza. No se puede ser comerciante realizando actos de comercio
aislados y la manera repetida y constante de realizarlos, constituye su habitualidad.
El C. Com. exige ambos caracteres.
¿Cómo se adquiere la calidad de comerciante?
Se adquiere única y exclusivamente mediante la realización de los actos de comercio. Una de las
obligaciones que tiene el comerciante es la de inscribirse en la matrícula, pero el comerciante no es
comerciante por el mero hecho de inscribirse; puede nunca haberse inscripto y ser comerciante, así como
puede dejar de ser comerciante y conservar la inscripción, aunque en este caso, van a seguir pesando sobre
éste los efectos jurídicos que tiene la inscripción. El ser comerciante es una cuestión de hecho que requiere
prueba, acreditación de que se realizan actos de comercio; esta prueba puede ser producida por cualquier
medio, excepto la prueba confesional que para adquirir entidad debe ser acompañada por otros medios de
prueba.
La inscripción no es constitutiva del carácter de comerciante de una persona, sino que es meramente
declarativa y produce los efectos de hacer gozar a los comerciantes inscriptos de ciertos privilegios sobre los
que no lo están. Esta es facultativa para el comerciante individual.
Capacidad Legal para Contratar:
Es la capacidad requerida para ejercer el comercio. Aquí estamos hablando de libre administración de los
bienes, no de disposición. Es una capacidad de hecho, de ejercicio, para obrar, para hacer cosas.
Esta capacidad es la establecida en el art. 9 del C. Com., que dice:
“Es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes, tiene la libre administración de
sus bienes
Los que según estas mismas leyes no se obligan por sus pactos o contratos, son igualmente incapaces para
celebrar actos de comercio, salvo las modificaciones de los artículos siguientes”.
El CC establece para la adquisición de la mayoría de edad a los 21 años. Pero hay menores que, teniendo
tan solo 18 años, pueden ejercer el comercio aunque son incapaces para la vida civil.
Supuestos que establece el C. Com. para aquellos que tienen más de 18 y menos de 21 años:
Son supuestos de personas que sin alcanzar la mayoría de edad pueden ejercer el comercio:
Son los autorizados para ejercer el comercio, según el art. 10 C. Com. “Toda persona mayor de dieciocho
años puede ejercer el comercio, con tal que acredite estar emancipado o autorizado legalmente”.

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Esta autorización es conferida por el padre y la madre, porque ambos comparten la patria potestad. Debe ser
hecha por escrito e inscripta en el Registro Público de comercio.
Esta autorización produce efectos amplios y, en consecuencia, el menor queda habilitado para realizar todos
los actos de comercio.
Aquí se plantea el problema de la posibilidad del menor, ante la negativa de la autorización de ambos padres
o de uno de ellos, de acudir al juez para que éste autorice el ejercicio del comercio y existen las más variadas
opiniones, desde los que dicen que el juez puede autorizar pero no se sabe qué juez, si el del registro o el
juez de menores, hasta los que niegan tal posibilidad.
El otro problema es si el tutor puede conferir esta autorización. Algunos dicen que puede y otros que no,
porque la ley dice “padre y madre”.
Estos son casos de autorización expresa, pero hay otros autorizados tácitamente, por el padre o la madre
que es o son dueños del negocio, pero es limitada solamente a los actos de ese comercio, para salir a
trabajar a otro negocio, va a necesitar de la autorización expresa.
Art. 12 C. Com.: “El hijo mayor de 18 años, que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, o de
ambos, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de
la sociedad.
La autorización otorgada no puede ser retirada al menor sino por el juez, a instancia del padre, de la madre,
del tutor o ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento de causa. Este retiro, para surtir efecto
contra terceros que no lo conocieren, deberá ser inscripto y publicado en el Tribunal de Comercio respectivo.”
Ahora veremos otros autorizados pero, no ya en el C. Com., sino en el CC.
Los que tienen una habilitación de edad, cuando una persona es mayor de 18 puede estar habilitado, por
sus padres, pero no ya ante el Registro Público de Comercio, sino ante un escribano, porque el CC exige
como requisito que la habilitación conste en una escritura pública; con este instituto se habilita al menor para
realizar los actos de la vida civil y se inscribe en el Registro Civil de las Personas. En la misma escritura en
que se hace la habilitación de edad, también se lo puede habilitar para ejercer el comercio y se realizan en el
mismo acto, las prescripciones del art. 131 del CC y del art. 10 del C. Com. y se lo inscribe en el Registro Civil
de las Personas y en el Registro Público de Comercio, esto último, para que sea capaz para la realización de
los actos de comercio.
Luego encontramos al menor que tiene título habilitante, por ende puede ejercer los actos típicos de su
profesión y cuando esa profesión se relacione con alguna actividad comercial, también puede, por el hecho
de tener ese título, realizar los actos de comercio relacionados con su profesión, sin necesidad de
autorización alguna; lo único que debe hacer es inscribir su título. Esta autorización es limitada a aquellos
actos relacionados con su título. Ej.: El maestro mayor de obras puede tener una empresa de fábrica o de
construcciones porque su título lo habilita para esto, pero para realizar otros tipos de actos de comercio, va a
necesitar una autorización expresa.
El farmacéutico puede tener una farmacia, sin ninguna clase de autorización, porque su título lo habilita a
realizar este tipo de actos, relacionados con su profesión.
Otros menores son los emancipados en razón del matrimonio, con estos se plantean diversos problemas; la
cuestión es que para realizar el comercio hablamos de un menor de 18 años como mínimo, pero para casarse
puede tener menos de 18 años y va a tener actos de disposición que puede realizar solamente con
autorización del juez y actos de disposición que no podrá realizar ni siquiera con autorización del juez;
entonces el acta de matrimonio puede servir como instrumento de acreditación de la emancipación por
matrimonio y (según la Dra. Masferrer) se puede acreditar en el Registro Público de Comercio. Existe un
problema acerca de cuál es la ley que prevalece, si la civil o la comercial y hay quienes sostienen que si hay
actos que para la ley civil el emancipado va a necesitar autorización del juez y otros actos que ni siquiera así
podrá realizar, entonces, en el campo del comercio, el menor emancipado por matrimonio va a poder realizar
todos los actos menos estos últimos. El único acto que interesa al derecho comercial dentro de los prohibidos
a este tipo de menores es el de afianzar obligaciones, entonces, el menor emancipado por matrimonio no
podría afianzar obligaciones pero si podría contraer obligaciones. (Ver Fontanarrosa).

Fontanarrosa:

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La ley 17.711 ha sustituido el texto del art. 135 CC por el siguiente: “Los emancipados adquieren capacidad
de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o
después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para disponer de ellos deberán solicitar
autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de ellos fuere mayor de edad”.
Por otra parte, según el art. 134 CC modificado por la ley antes citada: “Los emancipados no pueden ni con
autorización judicial: 1°) Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito; 2°) hacer donación de bienes que
hubiesen recibido a título gratuito; 3°) afianzar obligaciones”.
La ley acuerda a los emancipados por matrimonio la capacidad para administrar y disponer de sus bienes
como si fuesen mayores de edad. Pero existen, sin embargo, dos órdenes de limitaciones:
a) Respecto de los bienes adquiridos a título gratuito, que sólo tienen facultad de administración
y, si quieren disponer de ellos necesitarán autorización judicial o conyugal.
b) Respecto de los actos contemplados en el art. 134 CC, que no pueden realizarlos ni siquiera
con autorización judicial, entre los que figura el afianzar obligaciones. Al no poder el menor
emancipado realizar actos de afianzamiento ni siquiera con autorización judicial, aparecería
con su capacidad gravemente resentida, provocando perturbaciones en la vida de los
negocios.
La emancipación por matrimonio se adquiere cualquiera que sea la edad en que el menor se hubiera casado,
pero en las relaciones civiles, pero por aplicación del art. 10 del C. Com. la capacidad del menor emancipado
para ejercer el comercio sólo se adquiere luego de cumplidos los 18 años.
Más restringida aparece la capacidad de los menores que han contraído matrimonio sin autorización. Ellos no
tendrán hasta los 21 años la administración ni la disposición de sus bienes recibidos a título gratuito,
continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación. Así, estos
menores si bien se emancipan, y quedan liberados de la patria potestad, en los aspectos patrimoniales siguen
sometidos a restricciones que impiden considerarlos plenamente capaces.
En consecuencia, Fontanarrosa entiende que los menores emancipados por matrimonio no adquieren, por
esta sola circunstancia, capacidad para ejercer el comercio. Pero habiéndose liberado ya de la patria
potestad, no podrán ser los padres quienes le otorguen la autorización para ejercer el comercio, sino que
habrá de requerirla al juez.

OBLIGACIONES COMUNES DE LOS COMERCIANTES:

Las obligaciones comunes que tienen los comerciantes están enumeradas en el art. 33 C. Com., pero lo que
allí están enumeradas no son obligaciones en el sentido técnico de la palabra y el comerciante tiene una gran
variedad de obligaciones que no están enumeradas en ese art., pero de igual manera tal enumeración sirve
como guía.
Decimos que las enumeradas no son verdaderas obligaciones (excepto la obligación de rendir cuentas,
porque esta obligación puede ser exigible por el que mandó a realizar la gestión; si tenemos a alguien que
administra el negocio de otro, éste deberá rendir cuentas ante el principal), sino que son cargas, porque no
son exigibles, nadie puede compeler a su cumplimiento, pero además porque su incumplimiento no trae
aparejada ninguna sanción jurídica, cosa que siempre ocurre con las obligaciones. Si el comerciante no
cumple con esas cargas, lo que ocurre es que éste pierde ciertos beneficios o ventajas que hubiera podido
utilizar si hubiera cumplido con tales cargas.
Art. 33 C. Com.: “Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a
todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil.
Entre estos actos se cuentan:
1) La inscripción en el Registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la ley
exigen ese requisito;
2) La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin;
3) La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como de
todos los libros de la contabilidad;
4) La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley”.

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Inscripción en el Registro Público de Comercio:


Es totalmente facultativa la inscripción en la matrícula, si el comerciante no se matricula, no va a sufrir
ninguna consecuencia jurídica. El comerciante que se inscribe, lo hace a los efectos de gozar de ciertas
ventajas. Estas ventajas están establecidas en el art. 26, pero de todas estas que están enumeradas en dicho
art., la única que tiene vigencia es la del inc. 1° “la fe que merezcan sus libros con arreglo al art. 63”.
Los demás incisos se fueron derogando por distintas leyes. Ej.: Antes para poder utilizar del mecanismo del
acuerdo preventivo, para evitar la quiebra, solamente podían realizarlo aquellos comerciantes inscriptos, los
no – matriculados tenían otro proceso especial llamado concurso civil dentro de la misma ley de quiebras, a
partir de 1.984, se extendió la posibilidad de solicitar concordato (o concurso preventivo) tanto a los
matriculados como a los que no lo están, inclusive se permite este mecanismo a las personas que no son
comerciantes.
Había otras ventajas establecidas en leyes especiales, como la prenda con registro, la ley de prenda con
registro, hasta el año 1.997, daba la posibilidad de ser acreedor prendario únicamente a los sujetos
enumerados en esa ley, entre los que se encontraban los comerciantes matriculados; pero en 1.997 se dicta
un decreto, que supuestamente era un texto ordenatorio de la ley, la modifica derogando el art. 5° de esa ley
y hoy en día se puede ser acreedor prendario, siempre y cuando se acrediten los requisitos que exige la ley y
pueden serlo hasta las sucursales de las empresas de sociedades extranjeras y deja de ser una ventaja más
que traía el hecho de matricularse para los comerciantes.

2.-Registro publico de comercio.


Concepto
Es la oficina ( del Estado) encargada de llevar la matricula de los comerciantes y de inscribir los documentos
cuya posibilidad es exigida por la ley mercantil.

Al decir que un comerciante se inscribe en la matrícula, lo que estamos afirmando que éste se inscribe en el
Registro Público de Comercio.
Existen dos sistemas, uno como entidad que depende del poder judicial y otro que depende de un órgano de
carácter administrativo.

Organización
 Jurisdiccional:
1. Exactitud: los datos deben coincidir con lo expresado en los documentos originales que se
inscriben.
2. Legalidad: las anotaciones deberán estar de acuerdo con las prescripciones legales vigentes
es decir: a) admisibilidad jurídica de la inscripción., b) competencia del registro; c) habilitación
del solicitante para la inscripción, su identidad personal, capacidad jurídica y de hecho y
legitimación para actuar, d) la forma de la inscripción, la legalidad y perfección de los títulos.

 Administrativa: cumple materialmente con la rúbrica, registración, formación del legajo, inscripciones
de medidas cautelares y archivos.
Según el C. Com. el Registro Público de Comercio debe estar a cargo de un organismo judicial, el Código
establece este sistema principalmente por la garantía de imparcialidad que ofrece un juez para inscribir
situaciones de hecho, porque el juez no tiene interés de ninguna índole, además porque dentro del mismo
ámbito judicial podían resolverse ciertas oposiciones de las partes, etc.
El Registro Público de Comercio tiene un alcance local, por lo tanto corresponde a las provincias determinar a
qué tribunal atribuir el registro. En el Registro, además de inscribirse los comerciantes individuales, deben
inscribirse las sociedades, las cuales, por ser persona jurídica tienen un control estatal, que es administrativo.
En el año 1.981, en Bs. As., en el organismo que tenía a su cargo el control administrativo se unieron a él las
funciones del Registro Público de Comercio, entonces, para esa jurisdicción, prácticamente se derogó el C.
Com. porque éste establece que el Registro debe estar a cargo de un tribunal; pero con esta ley que dispone
la unión de funciones, se pasa el Registro al ámbito administrativo. Entonces, lo que antes se llamaba

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Inspección General de Justicia, que controlaba excepcionalmente a las sociedades, por ser personas jurídicas
se le dieron las funciones del Registro Público de Comercio que tenía la función general.
En Corrientes, hasta el año 2.000, mediante un decreto de la intervención, ocurre lo mismo, las funciones
propias del Registro Público de Comercio, que antes estaban en sede judicial pasaron a un organismo
administrativo que se llama Inspección General de Personas Jurídicas.
El principal peligro que tiene este sistema es la discrecionalidad de la administración, que supuestamente, un
juez ofrece mayores garantías, por eso el control debería estar en sede judicial y no administrativa. Pero esto
es solucionable, mediante la posibilidad de apelación ante la Cámara Civil y Comercial.

Función y facultades
La principal función que tiene el registro es inscribir para dar publicidad.
En el registro se inscriben:
 La matrícula del comerciante.
 La matrícula de los auxiliares del comercio.
 Ciertos actos o documentos enumerados en el art. 36.
Art. 36: “Pertenece al Registro Público de Comercio la inscripción de los siguientes documentos:
1) Las convenciones matrimoniales que se otorguen por los comerciantes o tengan otorgadas al tiempo
de dedicarse al comercio, así como las escrituras que se celebren en caso de restitución de dote, y
los títulos de adquisición de bienes dotales;
2) Las sentencias de divorcio o separación de bienes y las liquidaciones practicadas para determinar las
especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o separada de bienes;
3) Las escrituras de sociedad mercantil, cualquiera sea su objeto, exceptuándose las de sociedades
con participación;
4) ; Los poderes que se otorguen por los comerciantes a factores o dependientes de los mismos para
dirigir o administrar sus negocios mercantiles, y las renovaciones
5) Las autorizaciones concedidas a las mujeres casadas y menores de edad, lo mismo que su
revocación; y en general, todos los documentos cuyo registro se ordena especialmente en este
Código” (derogado).
Tanto las convenciones matrimoniales como las sentencias de divorcio o separación de bienes deben ser
registradas porque afectan al patrimonio del comerciante y deben darse a publicidad.
Además de los actos y sujetos mencionados en el art. 36, se inscriben otros actos y sujetos enunciados en
otras disposiciones del C. Com. y leyes especiales.
El principal efecto de la inscripción, excepto con respecto a las sociedades, es dar publicidad a los actos allí
registrados; es un efecto declarativo, para que ese acto pueda ser oponible a terceros.
Con respecto a las sociedades, la ley de sociedades comerciales va más allá del mero efecto declarativo; en
el art. 7 de la ley 19.550 se establece con respecto a la inscripción un efecto jurídico especial para las
sociedades inscriptas, porque las considera regularmente constituidas de acuerdo a alguno de los tipos
previstos; entonces con la inscripción de las sociedades en el Registro Público de comercio, el único efecto
que produce no es el de dar publicidad, como en los otros casos, sino que su efecto principal es el de la
regularidad, con esto se da a la inscripción un carácter integrativo del acto realizado (no constitutivo) porque
la sociedad está constituida desde que tiene contrato, lo que ocurre es que desde que se inscribe, ella es
regular.
Rúbrica de los libros de comercio:
Otra función importante que tiene el Registro Público de Comercio es la rúbrica de los libros de comercio.
Los libros de comercio no se inscriben sino que se rubrican, esto es que se los folia, se les pone un sello o
una marca en la parte superior de cada hoja de los libros.
Así como el Registro rubrica los libros, también este organismo va a autorizar al comerciante a llevar los libros
de una forma mecanizada.
Aportes de las sociedades comerciales en especies:
El Registro deberá además supervisar, antes de que se inscriba la sociedad, la valuación los aportes en
especie que se dispongan en las sociedades.
Anotación de Embargos o Inhibiciones:

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El registro puede también anotar embargos, inhibiciones referidas a acciones de sociedades, ya que son
medidas cautelares que se disponen respecto de bienes que son las acciones de una sociedad.
El embargo de los bienes o cosas de las sociedades no se anota en el Registro Público de Comercio, sino
que se lo hace en los respectivos registros pertinentes.

Contabilidad y teneduría de libros: art.43 C. Com.


Al comerciante se lo obliga a llevar cuenta y razón de sus operaciones, es decir, su contabilidad, bajo
determinadas modalidades. Esta contabilidad se lleva en interés del propio comerciante, del que contrata con
éste y del Estado, este último porque tiene interés en cobrar los impuestos.
Características de la contabilidad:
Debe ser organizada: El comerciante tiene que tener los libros que la ley le exige.
Sistema de libros de contabilidad en el C. com.: contabilidad mercantil organizada sobre una base contable
uniforme, de la que resulta un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno
de los actos susceptibles de registración contable.

Otros registros vinculados con la materia mercantil:


Existen otros registros como ser :
El de Asociaciones: encargadas de la inscripción de aquellas de que actúan en lo sucesivos, sean
laborales, mercantiles, etc.
Registro mercantil: para constancia y seguridad de los actos y contratos de comercio.
Registro de los agentes de bolsa.
Organismo de contralor:
Si el registro publico se organiza como una entidad que depende del Poder judicial será controlado por el
mismo y estará a cargo de un secretario responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos.
Si el registro público se organiza como una entidad que depende de un órgano de carácter administrativo será
controlado por la Inspección Nacional de Justicia.

3.- La Contabilidad: Libros de Comercio Exigidos. Formalidades. Valor Probatorio.

Libro Diario
Indispensables
Inventarios y Balances
Libros de comercio Obligatorios

Facultativos
Art. 44 C. Com.: “Los comerciantes, además de los que en forma especial imponga este Código u otras
leyes, deben indispensablemente llevar los siguientes libros:
1) Diario;
2) Inventarios y Balances.
Sin perjuicio de ello el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación contable que
correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y la
naturaleza de sus actividades, de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los
actos de su gestión y su situación patrimonial”.
Libros indispensables: Debe llevarlos todo comerciante.
Libros obligatorios: Deberá llevar además otros libros, cuando así lo exija la importancia y naturaleza de su
actividad. El Código no dice cuáles son, esto es tarea de las ciencias contables y técnicas contables
dependiendo de la naturaleza de la actividad. Ej.: El martillero debe llevar un libro de entradas, uno de salidas
y uno de cuentas de gestión, todo esto está establecido en la ley.
Libros facultativos : son los libros que el comerciante puede o no llevar.

LIBROS INDISPENSABLES:

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Libro diario:
En el se asientan todas las operaciones, los bienes que ingresan y egresan en orden cronológico, día a día.
Pero se pueden engoblar siempre que no superen los treinta días, según lo establece la ley de sociedades.
Las anotaciones deben ser detalladas y en orden cronológico.
Libro de inventario y balances:
El libro de inventario contiene la descripción detallada del activo (créditos, dinero) como el pasivo (deudas) del
comerciante. Para que sea realmente un inventario, dentro del concepto contable, la descripción detallada
debe tener el valor que corresponde a cada uno de los bienes. Los contadores suelen tomar el valor de
mercado , el valor de costo, etc., que debe ser mantenido en todos los asientos. El valor que se toma es el
valor unitario. El inventario debe ser realizado al inicio de las operaciones o giro y debe actualizarse cada vez
que se realizare un balance.
El balance debe ser realizado dentro de los tres primeros meses del cierre del ejercicio, que se refiere al año
que se establece como período para contar las operaciones realizadas, que puede coincidir o no con el año
calendario. Una vez cumplido el ejercicio, dentro de los tres meses siguientes se debe realizar un balance.
Nunca se va a poder realizar un balance si previamente no se realiza un inventario porque ambas
operaciones están relacionadas.
El balance es el reflejo del estado patrimonial y financiera de la vida de la empresa en un momento dado. El
balance es el resumen o síntesis del inventario pero en éste ya se utilizan valores globales .
Por ejemplo si realizamos un inventario del aula tendríamos que decir que tenemos 75 sillas de fórmica, con
pupitre, etc., un escritorio con tales características y por supuesto debemos expresar también el valor unitario
del bien, en este caso daremos a la silla un valor de $10; todos los datos van ubicados por rubro. Esto iría
dentro del activo, dentro del pasivo se asentaran todas las deudas como sería el caso de que libráramos un
cheque, en el pasivo iría el numero de cheque, el nombre de la persona a favor de quien se entregó, su
D.N.I., la razón del cheque, etc.
En el balance debe coincidir con lo asentado en el inventario pero en el balance pueden aparecer otras
cuentas que no están detalladas en el inventario que hacen al propio giro como sería el caso de las reservas
que hiciere el comerciante, o el capital social en el caso de una sociedad, amortización, etc. En el balance
como se dijo se asientan valores globales, siguiendo el ejemplo se debe asentar aquí el valor de las 75 sillas,
es decir dentro del rubro bienes se asentarán $750. (leer artículos 60 a 66 de la ley de sociedades, que son
las reglas que deben seguir las sociedades comerciales en materia de documentación y contabilidad, que
completan el régimen establecido en el Código de Comercio en los artículos 43 y siguientes).
El libro de inventario y balances se complementa con otro estado contable que se denomina cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas o estado de resultado, establecido en el artículo 52 del Código
Comercio.
El balance podrá ser positivo o negativo, dependiendo de la existencia de pérdidas o de ganancias. Para
determinar donde estuvo la ganancia o cual fue el motivo de la pérdida, necesitamos el estado de resultado.
Ello servirá para que el comerciante tenga el conocimiento suficiente para mejorar en el caso de pérdidas,
para que pueda corregir los errores ocurridos en algún área. En el caso de haber ganancias, se utilizará el
estado de resultado para optimizar la ganancia en el período siguiente.
El libro de inventario y balances consta entonces de tres etapas del estado contable.
: Son los libros que el comerciante puede o no llevar.

REQUISITOS CON QUE DEBE SER LLEVADA LA CONTABILIDAD:


Requisitos formales:
El Código establece ciertos requisitos de formalidades que deben seguirse en la manera de llevar los
asientos. Hay dos tipos de requisitos: extrínsecos e intrínsecos
Los requisitos extrínsecos:
Artículo 53: “Los libros que sean indispensables conforme a las reglas de este Código, estarán
encuadernados y foliados, en cuya forma los presentará cada comerciante al Tribunal de Comercio de su
domicilio para que se los individualice en la forma que determine el respectivo tribunal superior y se ponga en
ellos nota datada y firmada del destino del libro, del nombre de aquél a quien pertenezca y del número de
hojas que contenga.

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En los pueblos donde no haya Tribunal de Comercio se cumplirán estas formalidades por el juez de paz”.
Estos requisitos se refieren a que los libros deben llevarse en forma correlativa, los asientos deben seguir un
orden cronológico, el libro debe ser encuadernado, foliado y rubricado (individualizado por la firma del
secretario, actualmente ya no es un tribunal sino una autoridad administrativa la que esta a cargo del
registro). Este es el régimen que establece el Código de Comercio. Pero en la actualidad la ley de sociedades
modifica este régimen y permite a las sociedades comerciales a que algunos libros, no todos, puedan ser
llevados por medios mecánicos, siempre y cuando, la autoridad del Registro Público la autorice. Una de las
funciones del Registro Público es la rúbrica de los libros, pero puede autorizar que los libros sean llevados en
forma mecanizada, sino están autorizados, no puede el comerciante llevarlos de esa manera. Como esto es
permitido a las sociedades, no existe impedimento para que lo puedan realizar de la misma manera los
comerciantes individuales, siempre que tengan la autorización pertinente.
Los requisitos intrínsecos: están establecidos en el artículo 54 del Código.
En el caso de haber algún error debe hacerse un contraasiento porque no puede haber raspados, enmiendas,
ni interlineados, los libros deben ser llevados en idioma nacional (art. 66), no puede arrancarse alguna hoja o
alterar la encuadernación o foliación, etc.
Art. 54 C. Com: “…Se prohíbe:
1) Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones con que deben hacerse,
según lo prescripto por el art. 45;
2) Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se han de suceder unas a otras, sin que entre ellas
quede lugar para intercalaciones o adiciones;
3) Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivocaciones y omisiones que
se cometan se han de salvar por un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o
el error;
4) Tachar asiento alguno;
5) Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la encuadernación o foliación”.

VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS DE COMERCIO:


¿Cómo Prueba el libro con respecto a lo que dice el comerciante?
En principio, lo que dice el libro va a probar en contra del comerciante, porque si probara a favor, como
presupuesto inicial, sería muy fácil preconstituir la prueba. Ej.: El comerciante inventaría la documentación,
asentando que todos le deben a él, si eso valdría de por sí, estaría preconstituyendo la prueba. Entonces, el
principio que rige es que el asiento del libro es principio de prueba en contra del comerciante que lo presenta.
Pero este principio tiene excepciones:
Cuando estamos en el supuesto del art. 63, o sea, que se trate de un juicio entre comerciantes (presupuesto
subjetivo) y por el hecho de su comercio (presupuesto objetivo), podrán probar a favor del comerciante.
Supuestos:
 Si el comerciante “A” tiene los libros y los exhibe en el juicio y el comerciante “B” no los lleva, o
no lleva en regular forma (ej. tiene sólo el libro diario y no el inventarios y balances); o los lleva perfectamente
pero no los exhibe. En todos estos casos valen los libros de “A” porque en la exhibición parcial, si no se
presentan los libros, se va a juzgar el litigio por los libros del adversario que lleve los libros en regular forma,
que harán plena prueba; entonces, en el ejemplo, si “A” presenta sus libros llevados en legal forma y en ellos
consta que “B” es deudor de “A”, “B” será considerado deudor de este último, porque “B” no presentó los
libros.
 Si tanto “A” como “B” tienen sus libros y los llevan en regular forma y los exhiben al juicio, pero a
uno de los dos le falta el asiento. Lo que aparece en el debe de “A”, debería aparecer en el haber de “B”, pero
el asiento no aparece en los libros de “B”, en ese caso, el juez no puede darle valor de plena prueba a los
libros de “A”, porque éste puede estar inventando la operación en la que aparecería como acreedor y
asentarla en sus libros; entonces en este caso, puede valer como prueba, pero siempre que exista otra
prueba que respalde el asiento, como ser los documentos respaldatorios, o la misma prueba confesional (ya
que si éste no asiste a la confesional tiene confesión ficta) que puede ser otro medio de prueba que
acompañe a los libros, corroborando lo que en ellos dice.

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 Cuando ambas partes presenten sus libros, en legal forma y los asientos de “A” y “B” son
contradictorios, por ej. que ambos tengan la misma cuenta en el debe o en el haber, o que los montos de los
asientos sean contradictorios; el juez no puede tomar como prueba ninguno de los dos libros y debe desechar
la prueba de los libros y juzgará por el mérito de las otras probanzas que se presenten.
A B

Los libros de A hacen plena


prueba
Presenta el libro en legal y regular forma No presenta

valdrán
Presenta un libro con un asiento Presenta el libro con un los libros
asiento distinto como prueba
si se acompaña
otro medio de
prueba

Presenta el libro en legal y regular forma Presenta el libro en


legal y regular forma

Se desechan los
libros como prueba

La prueba de los libros de comercio, se rinde en el expediente a través de las pericias realizadas por los
contadores públicos. El perito deberá dictaminar en un informe cuál de los libros es el que debe valer como
medio de prueba. Previamente en el ofrecimiento de este tipo de prueba, la parte peticionante deberá
manifestar sobre cuáles son los puntos sobre los que se debe pronunciar el perito, o sea que se le está
parcializando el objeto del dictamen, puesto que la exhibición en estos casos es parcial.
¿Sirven los libros como medio de prueba en los juicios entre un comerciante y alguien que no reviste
tal calidad o entre comerciantes pero que no sea por el hecho del comercio?
En estos casos los libros no van a tener efecto de plena prueba, lo que va a tener es un principio de
prueba, o sea se prueba con el libro pero acompañado con otras pruebas. No puede tener el mismo efecto
que entre comerciantes o por un hecho que no sea del comercio, porque a la contraparte no se le puede
exigir llevar libros. Es una de las excepciones del art. 7 C. Com.
Si no se tiene otra prueba para complementar los libros, solamente pueden probar en contra del comerciante.

PRINCIPIOS CON LOS QUE DEBE SER LLEVADA LA CONTABILIDAD:


El código de Comercio en su artículo 43 establece: “Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón
de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de
la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos
susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la
documentación respectiva”.
Exige que el comerciante lleve una contabilidad mercantil organizada, ello significa seguir las pautas que
determina el Código. Los asientos o registros contables deben ser organizados en base a una base contable
que sea uniforme, veraz y clara.
La ley no impone al comerciante cual va a ser el sistema que va a adoptar, puede adoptar el que le resulte
más idóneo que otro, pero siempre siguiendo los principios consagrados en el Código.

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Principio de uniformidad:
Se refiere a que el método que elija se mantenga. El método que generalmente se utiliza siguiendo las reglas
generales de la contabilidad, es el sistema de partida doble (activo y pasivo). Se debe seguir también el
mismo criterio de valuación, como por ejemplo si se toma valor de costo, continuar con ese valor o si se toma
valor de amortización continuar con tal valor, porque de otra manera no se va a poder obtener el resultado de
la explotación comercial que es lo que desea conocer el comerciante a través de los asientos.
Principio de veracidad:
Significa que se deben asentar negocios realmente realizados, operaciones reales, el comerciante no debe
fraguar nada, ni a su favor ni en su contra. Este principio se complementa con la obligación de acompañar la
documentación respaldatoria de los asientos para que el asiento sea veraz. El asiento debe estar respaldado
por la documentación pertinente.
Principio de claridad:
Se refiere a que cualquiera que tenga que leer el libro debe entenderlo.

EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS:


Valor probatorio:
Los libros llevados por los comerciantes pueden ser exhibidos como medio de prueba en juicio. La exhibición
puede ser parcial o total.
Exhibición parcial:
Siempre que hablemos de fuerza probatoria de los libros en juicio, nos estamos refiriendo al exhibición
parcial.
La exhibición parcial, que tiene como finalidad demostrar un hecho que está en controversia, debe realizarse
al juez porque será él quien deba resolver la cuestión. Se exhibe solamente los asientos que se refieren al
tema del litigio. Por ejemplo que exista un contrato de compraventa para una de las partes y la otra niega la
existencia de dicho contrato, entonces puede presentarse el libro de comercio como prueba en un juicio. Se
analiza únicamente los asientos que tienen que ver con ese negocio realizado por las partes. El juez no podrá
exigir tener conocimiento, y menos aún la otra parte, de todos los asientos del libro, por ello es exhibición
parcial.
Exhibición general:
En la exhibición general se exhibe o muestra toda la contabilidad, todos los libros con su respectiva
documentación respaldatoria. Solamente procederá la exhibición general en los casos enumerados
taxativamente por el Código en el artículo 58 que establece: “La exhibición general de los libros de los
comerciantes sólo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión, comunión o sociedad,
administración o gestión mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación o quiebra. ¨
En estos casos existe un derecho a exigir la exhibición total de la contabilidad y no es óbice la existencia de
un juicio.
Por ejemplo si fallece el titular de un fondo de comercio que deja a 5 herederos, y uno de ellos toma a su
cargo el fondo, pero luego se presenta otro heredero que desea conocer la marcha del negocio, podrá exigir a
su hermano que le muestre todos los libros de la contabilidad y documentación respectiva. En este caso ya no
intervendrá el juez.
Si el que tiene los libros no los exhibe, podrá en este caso el interesado recurrir al juez que solicitará a la otra
parte exhibir la totalidad de los libros. En caso de negativa el juez, podrá compeler a la parte que se niega a la
exhibición por medio de la fuerza pública, porque existe una persona legitimada por el artículo 58 del Código.
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS
Exhibición general y parcial: Diferencias:

Exhibición General Exhibición Parcial


Procede únicamente en los casos establecidos Procede en todos los casos en que se pida su
en el art. 58. producción como medio de prueba en un juicio.
Se exhibe toda la contabilidad, o sea, todos los Se exhibe solamente el asiento que es objeto de
libros más su documentación respaldatoria. la controversia.
La exhibición se hace al interesado, o sea a Se hace la exhibición al juez.

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quien quiera tener conocimiento de los mismos y


se encuentre según el art. legitimado para ello.
En el caso en que aquél que tenga los libros se En este tipo de exhibición no se puede exigir al
niegue a exhibirlos a quien tiene derecho, el que tenga los libros que se realice la exhibición,
sujeto legitimado puede recurrir al juez para ni siquiera es necesario, porque la exhibición
requerir su exhibición y éste puede compeler a la parcial constituye una carga, que otorga el
exhibición y exigir, con el auxilio de la fuerza beneficio de poder usar la contabilidad que lleva
pública, que se exhiban los libros. y utilizarla como medio de prueba en un juicio; si
no los presenta va a ser juzgado por los libros de
su adversario, que sí los presentó. (Art. 63)
La exhibición general se realiza siempre a pedido En la exhibición parcial también va a ser a pedido
de parte. de parte y va a ser ofrecida como prueba en un
juicio y va a ser pedida en la producción y
también puede ser pedida como medida de mejor
proveer en el caso en que se haya ofrecido y
que, por cualquier causal no se haya podido
producir. Esta es una cuestión procesal bastante
opinable.
El libro sirve al comerciante para ser medio de prueba en un juicio y uno de los más importantes requisitos
que debe tener es el de ser exhibido, por eso el art. 63 dice, como uno de los presupuestos de admisibilidad
del libro como medio de prueba, “Los libros de comercio, llevados en la forma y con los requisitos prescriptos,
serán admitidos en juicio, como medio de prueba entre comerciantes, en hecho de su comercio, del modo y
en los casos expresados en este Código...”, el modo prescripto para hacerlos valer es la exhibición.

4.- Derecho de los comerciantes: libertad de comercio y concurrencia. Limitaciones- la competencia:


régimen legal.
La temática de la concurrencia o competencia tiene dos aspectos fundamentales en el derecho, por un lado el
derecho propio del empresario donde se fomenta y reglamenta el libre juego de la oferta y demanda y por otra
parte es necesario que el Estado se ocupe de contrabalancear el derecho de concurrencia del mercado. De
ahí surgen normas que se bifurcan en la protección de la propia concurrencia en beneficio del empresario
mismo y la protección la consumidor, que recibe productos, mercaderías o servicios por parte del comerciante
o industrial.
La libertad de comercio permite la competencia con el consiguiente abaratamiento del precio y la
correspondiente mejora de la calidad de los servicios y bienes. Por ello su protección legal es esencial como
hace tiempo lo demostró Ascarelli.
Por otra parte el castigo a la concurrencia desleal determina una obligación legal de actitud leal y buena fe
mercantil para quien carezca de principios éticos, con los que se producen una mejora en el tráfico que
repercute benéficamente en la sociedad. De ahí la importancia de este tópico a veces descuidado por quienes
tienen el deber de hacerlo cumplir.
Régimen legal:
Las leyes de defensa del consumidor, protección frente a la concurrencia desleal y defensa de la
competencia.

La competencia aparece como lógica consecuencia de la libertad del comercio y del trabajo. Este derecho a
competir está sometido a leyes que lo reglamentan.
Todo comerciante tiene derecho a contener con otros en la lucha para la obtención de clientes y de mercados
y de mayores beneficios. No obstante, se deben respetar requisitos impuestos por el principio de lealtad y la
necesidad de garantizar los mismos derechos para los tros comerciantes.
Con la igualdad ante la ley (luego de la revolución francesa), el comerciante puede concurrir y competir con
otros que se dedican a la misma actividad: doctrina de la libre competencia, que tiene fundamento
constitucional..

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La competencia perfecta no se ha producido nunca y mucho menos en la economía moderna, en la que el


régimen del mercado suele ser monopolístico.
Se define a la competencia como la situación en la que se encuentran actual o potencialmente dos o más
empresarios que, operando en le mismo ámbito del mercado, ofrecen bienes o servicios susceptibles de
satisfacer, incluso con medios diferentes, la misma necesidad, y que se encuentran en una circulación de
conflictos de interés frente la clientela.
Cuando la doctrina o la ley se refieren a la tutela de la libertad, debemos entenderlo como la tendencia
dirigida a prevenir, y, en su caso, a reprimir y sancionar los abusos que constituyen los obstáculos artificiales
voluntariamente creados por los empresarios, que son perjudiciales para el ordenado desarrollo de la
competencia practicable o imperfecta en el mercado.
Competencia prohibida. Competencia ilícita y competencia desleal:
La libre competencia exige la aplicación de normas que impidan la distorsión de esa libertad de mercado.
La competencia desleal comercial consiste en le empleo de medios incorrectos para el tráfico mercantil con el
fin de influir en los consumidores, o afectar la producción o capacidad de producción de un competidor.
La competencia prohibida se cumple cuando se infringen las normas relacionadas con las siguientes
situaciones:
1.- Exclusividad que la ley otorga a ciertas actividades.
2.- Condiciones para el ejercicio de ciertos oficios que exige la ley.
3.- La prohibición especial concebida a favor de alguna empresa.
4.- Las prácticas de promoción y publicidad comercial e industrial.
Competencia anticontractual: la restricción a la libertad de competir puede prevenir de una cláusula
contractual.
Competencia desleal: es en general, una conducta reprochable o deshonesta de un tercero respecto de un
comerciante.. no es un acto contra derecho sino un abuso de derecho.

5.- Agentes Auxiliares: Corredores. Martilleros. Agentes de Bolsa. Factores y Empleados


AUXILIARES DEL COMERCIO:
El comerciante no trabaja solo, sino que tiene ciertos auxiliares. Algunos son autónomos y otros son
coordinados (según la clasificación de Fontanarrosa); algunos de los autónomos son comerciantes, es decir
que ejercen por cuenta propia actos de comercio en forma habitual y profesional, como el caso del rematador
y el caso del corredor.
Hoy en día hay una infinidad de otros auxiliares del comercio que no están regulados en el C. Com., entonces
la enumeración que establece el art. 87 del C. Com. es enunciativa, porque algunos de los que están
enumerados no son meros auxiliares sino comerciantes y otros de los que no están son verdaderos
auxiliares.
Con respecto a los corredores y martilleros, algunos dicen que son auxiliares autónomos y otros dicen que
son verdaderos comerciantes, los primeros dicen que no son comerciantes porque no pueden realizar el
comercio; pero pueden realizar algunos de los actos de comercio, el corredor realiza el acto de corretaje y el
martillero el de remate, entonces, están realizando de cuenta propia actos de comercio, que son los del art.
8, inc. 3°; todo esto es al efecto del cumplimiento de las obligaciones, los que dicen que son verdaderos
comerciantes sostienen que estos sujeto van a tener que cumplir con las obligaciones del comerciante (más
las del martillero o corredor, según el caso); los que dicen que son meros auxiliares sostienen que tendrán
que cumplir solamente las obligaciones que les correspondan como martillero o corredor, según la ley.
Corredores: El régimen legal de estos sujetos está regulado por la ley 25.028 que derogó algunos y modificó
otros artículos del C. Com.
Estos son sujetos que intermedian entre la oferta y la demanda, acercando a las partes y permitiendo que
éstas concluyan el contrato. La intermediación consiste en acercar a las partes. La actividad de corretaje es
siempre comercial, independientemente del acto que realicen las partes en razón del corretaje, entonces,
puede haber corretaje en materia de inmueble, que es lo que realizan las inmobiliarias, aunque se declaren
como comisionistas.
Requisitos:

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La ley 25.028 modificó al régimen anterior, porque éste establecía que había que rendir un examen ante
alguna Cámara Civil y Comercial de alguna jurisdicción, al cabo de lo cual, la Cámara expedía un certificado
de que estos sujetos eran corredores y mediante este certificado los corredores debían inscribirse en el
Registro Público de Comercio del lugar donde fueran a ejercer su actividad; además debía hacerse una
información sumaria con testigos de que el aspirante a corredor conocía la actividad de la plaza donde iba a
actuar y prestaba juramento.
Hoy en día, esto se modificó, porque se le dio rango al corretaje (y al martillero) de carrera universitaria,
entonces según el art. 32 de la ley 20.266 reformada por la 25.028:
“Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del art. 2;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones
vigentes y que al efecto se dicten”.
Estos requisitos son muy similares que los que se establecen para el martillero, en el art. 1 de la
mencionada ley que tiene exactamente el mismo texto que el antes transcripto para ser martillero.
Martilleros: Están regulados legalmente por la ley 20.266. Los martilleros son las personas que en forma
profesional y habitual realizan actos de remate, o sea, intermedian en la venta de bienes de terceros,
realizada en subasta pública, a viva voz, al mejor postor.
Se plantearía la cuestión de si un mayor de 18 y menor de 21 años podría ejercer, si posee el título, la
profesión de martillero o corredor; se podría decir que éste al adquirir el título, lo podría inscribir en el Registro
Público de Comercio y así obtener la habilitación por título profesional, pero por otro lado, la misma ley es la
que exige ambas condiciones (de título universitario de martillero o corredor en su caso y la mayoría de edad
que es la establecida en el CC a los 21 años). Entonces pareciera ser que se puede ser comerciante con la
autorización del padre y la madre a los 18 años, pero no se puede ser martillero o corredor.
Inscripción en la matrícula:
Aquí se plantea una importante diferencia con el comerciante, porque la inscripción tanto del martillero como
del corredor es obligatoria, aunque en la práctica los corredores no suelen inscribirse. Pero si se aplicara la
ley, el corredor que no se inscriba no tendría derecho a percibir la comisión, pero esto se fue morigerando a
través de la jurisprudencia porque se prestaba abuso; ya que se requerían los servicios del corredor y,
después de celebrado el contrato en el cual éste acercaba a las partes, se negaban a pagarle al corredor,
porque éste no se hallaba inscripto y, a partir de aquí se empezó a legitimar al corredor a cobrar la comisión,
aunque no se hallaba inscripto.
Los martilleros en la vida diaria sí se inscriben, ya que no pueden ejercer la profesión sin tener matrícula,
además el remate realizado por un martillero que no está inscripto es nulo.
Reforma de la ley 25.028 sobre el corredor:
La ley 25.028 innovó bastante con respecto al corredor, ya que este tenía que tener siempre una
característica de imparcialidad, o sea, no tratar de beneficiar ni a uno ni a otro y no podía actuar por uno ni
por otro; ahora, alguna de las partes puede autorizar al corredor inclusive a que suscriba el contrato, mediante
mandato.
Antes el corredor no podía afianzar las obligaciones de ninguna de las partes, no podía garantir la solvencia
de las partes, sólo respondía por la identidad de esas partes, tenía que verificar si las personas que
contrataban eran quienes decían, si los bienes de los que disponían eran de su propiedad, si el instrumento
que exhibía lo legitimaba para vender y nada más. Ahora puede también garantizar la solvencia de las partes.
O sea que se desdibuja la idea del tercero imparcial que sólo acerca a las partes.

La actividad del martillero es la de realizar actos de remate. El remate es una venta pública de bienes
determinados (tanto de muebles como de inmuebles), pertenecientes a terceras personas, realizada a viva
voz y al mejor postor.
Es una venta que se realiza bajo una modalidad específica que es el remate.
El remate se realiza de la siguiente manera:
 El martillero propone las condiciones de la enajenación,
 Recibe las posturas de los asistentes al acto,
 Debe adjudicarse ese bien mediante un golpe de martillo.

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Deben darse todas estas condiciones para que el remate sea válido.
Sistemas:
Holandés: Se comienza con una postura y se va bajando el precio.
Inglés: Se comienza con una base y se va subiendo el precio.
Argentino: Se parece bastante al inglés, pero con una diferencia que consiste en que en nuestro sistema el
martillero es el que hace la oferta, al hacerse el pregón en el que se dan las condiciones del bien y se realiza
con todas las características que debe tener una oferta; la postura que hace el público es una aceptación a la
oferta que hizo el martillero. En cambio en el sistema inglés, la oferta parte del asistente (postor) y la
aceptación la hace el martillero con la bajada de martillo. En nuestro sistema la adjudicación se da con la
bajada de martillo, pero el consentimiento de la compraventa se logró antes, cuando el postor hizo su postura
y este postor no se puede arrepentir de tal postura (si se arrepiente será pasible de las sanciones del
incumplimiento contractual, pues el contrato ya está concluido).
Se entiende entonces, en el derecho argentino que la venta en el remate tiene implícita una condición
resolutoria, o sea que cuando se acepta, se hace bajo condición resolutoria, de que no exista una postura
mejor, pero la aceptación ya está hecha.

Facultades de los martilleros:


Estas facultades deben ser utilizadas por los martilleros, porque de esta manera puede minimizar el riesgo de
su actividad, cumpliendo con un actuar correcto dentro de su trabajo, para evitar responsabilidad.
Art. 8, ley 20.266, inc. 6°: “Recabar los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones...”
Estos informes se piden a los registros y bancos, donde conste información sobre el bien que se está por
rematar, esto es conveniente para el comerciante, porque si resulta ser que existían problemas sobre las
condiciones dominiales del bien en cuestión y el martillero no recabó los informes pertinentes, puede ser
pasible de responsabilidad. No es suficiente la declaración del dueño, sino que debe verificar las condiciones
de dominio de esos bienes en los respectivos registros.
Esto es similar a lo que ocurre con los corredores, con las modificaciones introducidas por la ley 25.028.
Obligaciones de los martilleros:
Los martilleros tienen distintas obligaciones; tienen obligaciones permanentes y otras referidas al acto
mismo del remate, las permanentes son las de llevar los libros de entrada, de salida y de cuentas de gestión.
Estos libros deben ser llevados de acuerdo a las formalidades que establece el C. Com. para los
comerciantes; o sea, rubricados, sellados, foliados, en idioma nacional, sin tachaduras ni enmiendas, etc.
El corredor debe llevar solamente un libro de Registro, que podrá valer tanto de medio de prueba para los
conflictos sobre las transacciones realizadas mediante el corredor, cuando éste sea parte en el conflicto y
también cuando el conflicto se de entre las partes contratantes, pero en ese caso ya no harán plena fe como
los efectos otorgados a los libros de los comerciantes y por hechos del comercio en el art. 63.
En lo que hace al remate también tiene el martillero obligaciones anteriores, durante y posteriores al remate.
Debe verificar las condiciones de dominio de los bienes a rematar, la legitimación de la persona que trae los
bienes para vender. Con la persona que trae el bien debe realizar el acuerdo de la manera en la que se
quiere realizar la venta, por ej. con base, sin base, hasta cuánto, etc.
Tiene la obligación también de dar a publicidad el remate, por cualquier medio, ya que la ley no lo establece,
sí lo hace la ley procesal para los remates judiciales, pero para el remate en sí la ley no establece ni plazos ni
medios de publicación. Entonces, fuera del caso antes mencionado, el martillero va a elegir cómo, por qué
medio y cuándo va a hacer la publicidad, pero su obligación es la de realizar la publicidad. El martillero hará
constar en la publicidad todo lo establecido en el art. 9 inc. d) de la ley 20.266: “... Anunciar los remates con la
publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha,
hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y condiciones de dominio...”. Además de esto, el
martillero, para tener éxito en la subasta utiliza frases de marketing como “gran oportunidad”, para lograr la
atracción de los posibles compradores, así como todas las comodidades que puede proveer el bien, como por
ej. si es inmueble, qué línea de colectivos pasa, si está iluminado, etc..

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El martillero no puede adelantar la hora del remate, pero sí puede posponerla, si se adelanta la hora, el
remate resulta nulo.
Debe colocar una bandera roja con nombre y matrícula del martillero, en el lugar donde se realizará el remate.
Terminado el acto, se suscribe el instrumento donde consta la compraventa, en caso de inmuebles, con ese
instrumento se puede registrar en el Registro de la Propiedad, sin necesidad de hacerlo por escritura; porque
en este acto ya interviene un rematador.
Sociedades de martilleros:
Los martilleros pueden constituir cualquier tipo de sociedades, excepto cooperativas, estas sociedades
pueden estar formadas por martilleros exclusivamente y también por otras personas que no sean martilleros,
la única condición que establece la ley es que el remate sea llevado a cabo por martillero. La sociedad va a
ser responsable por el acto de remate realizado por el martillero, pero no podrá ser ella la rematadora, por no
ser una persona física.
Agentes de bolsa:
Es quien intermedia en la actividad negocial en las compras y ventas que se llevan a cabo con las
acciones y títulos dentro el mercado al cual pertenecen.
El agente de bolsa actúa exclusivamente dentro del mercado de valores, otra persona no lo puede hacer
por él, fijando la ley una serie de obligaciones que deben ser cumplidas en forma muy rigurosa, siempre
tendiendo a dar absoluta transparencia a la actividad bursátil.
La ley no quiere el juego de bolsa no quiere que sea un juego ficticio donde en realidad no hay
movimiento de valores, porque no estamos en presencia de un juego de azar, sino de una actividad
reglada donde se pretende realizar negocios para obtener beneficios.
Naturaleza jurídica de su actividad: es muy compleja. Por un lado se lo considera un agente de bolsa y
por otro lado un comisionista.
Su obligación primordial es la de prestar garantías antes de empezar su función.
Deben ser capaces, mayores de edad, y deben ser accionistas del mercado en donde desarrollarán su
actividad y socio o asociado a la bolsa a la cual pertenece el mercado.

AGENTES AUXILIARES SUBORDINADOS:


Los agentes auxiliares subordinados son los factores y los dependientes.
Factores:
Es un subordinado del comerciante que tiene un mandato general y permanente en todo lo que tenga
relación con el giro del negocio.
Ejemplo:
Imaginemos un comerciante que tiene un negocio con sucursales en todos los puntos del país, entonces
este comerciante, para regentear todas esas sucursales pone un gerente en cada sucursal; ese gerente
es el factor.
El factor administra el negocio por cuenta del principal y en nombre del principal; todo lo que el recibe
obliga al principal, o sea que es un mandatario que tiene un poder general y permanente, su mandato es
general porque lo habilita a realizar todos los actos que refieran a la administración de ese
establecimiento; no hace falta que se le esté delimitando uno a uno los actos que puede realizar, al
instituirlo como factor se entiende que éste está autorizado para realizar todos los actos que sean
necesarios para su desenvolvimiento como tal ej. comprar, vender, bajar o subir precios de mercaderías,
etc.
Las facultades que tiene el factor dentro de la empresa se pueden limitar en el mandato, pero la facultad
que nunca se le puede cercenar al factor es la de contratar.
Es además permanente, porque no se instituye factor a una persona para realizar actos aislados, sino
para el despliegue de una actividad que se desarrolla en el tiempo.
En realidad no es un mandatario el factor, porque a éste lo rigen las normas del C. Com. propias del
factor, si las soluciones no se presentan en estos artículos del C. Com., habrá que ver si las normas del
mandato podrán solucionar el problema. Una gran diferencia es que el mandato termina con la muerte del
mandante, en cambio ésta no es una causal de cesación de la función del factor. Si se vende el negocio,

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sí va a cesar la función del factor, porque quien lo compre tiene derecho a instituir como factor a quien
sea de su confianza.
Hay una representación en el factor, tenemos la representación legal y la convencional, esta es
convencional porque surge de la voluntad de las partes, la responsabilidad del mandatario se va a regir
siempre por lo que diga esa convención, pero la responsabilidad que tiene el factor va a surgir de la
misma ley, entonces, no obstante ser convencional, la responsabilidad que tiene el factor es legal.
No existe ninguna formalidad para instituir a una persona como factor, lo único que el C. Com. establece
es que se haga por escrito y que éste se inscriba en el RPC. La inscripción tiene efectos de publicidad, o
sea de hacer conocer a los terceros que ésta persona tiene todas las facultades para obligar al principal
respecto de ese establecimiento. Cuando éste cesa en sus funciones, habrá que inscribir también en el
RPC (y también habrá que dar publicidad real en medios masivos).
Dependientes:
Aquí rige en pleno el régimen laboral, pero se le puede dar al dependiente algunas facultades, algunas
autorizaciones para realizar algunos actos dentro del establecimiento para optimizar recursos humanos y
demás, pero jamás es factor; porque no va a obligar al principal frente a los terceros, con respecto a la
actividad propia del giro de los negocios.
Ej.: Es dependiente el cadete de la farmacia que viene a cobrar los remedios, ya que este está autorizado
a realizar este tipo de operaciones por la naturaleza misma de su actividad.
(apunte) Son auxiliares con facultades más limitadas que el factor, puesto que sólo pueden hacer a
nombre del principal aquello para lo cual esté expresamente autorizado. Pero al igual que el factor, sus
actos son realizados en nombre y en interés de aquél por quien actúa (el principal).

Unidad 4: Régimen Contractual Mercantil.

1.- La Noción De Contrato. Tipicidad contractual. Formación de los contratos: la propuesta y la


aceptación. Perfeccionamiento. La buna fe contractual. El contrato plurilateral. Formas de
contratación: el contrato tipo y el contrato de adhesión. Contratos preliminares y normativos.
La noción de contrato:
Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común
destinada a reglar sus derechos.
Es el resultado de un acuerdo acerca de una declaración de voluntad común de las partes intervinientes.
El contrato será civil o comercial según la naturaleza del acto que lo motiva. La separación entre ambas
categorías no es simplemente didáctica, pues los contratos comerciales en nuestro derecho positivo
presentan rasgos peculiares: en ellos se presume siempre la solidaridad, la prescripción es más breve,
tienen algunos medios probatorios propios, etc.
Son aplicables a los contratos comerciales, sin otras excepciones que las que contiene el Código de
Comercio, las disposiciones del Código civil sobre concepto y clasificación de los contratos, su
perfeccionamiento, capacidad para celebrarlos, objeto, forma, prueba y efectos.
Los contratos comerciales han ido ampliando su escenario y su número con formas y tipos o previstos
aun por la legislación positiva: ellos toman la situación económica que sirven su propia fisonomía y rasgos
característicos.
Tenemos así, contratos comerciales nominados e innominados y estos últimos son también utilizados en
las práctica civiles, de modo tal que, la mayoría de las convenciones ejercidas, son hoy día de naturaleza
comercial.

Tipicidad contractual:
Ocurre que todas las legislaciones contemplan específicamente un reducido número de tipos
contractuales, ej. compraventa, locación, permuta, etc. Esta elección de tipos incumbe al legislador que
suele inspirarse en motivos puramente tradicionales y en el derecho romano. Los romanos se sirvieron de
un elenco de negocios y contratos rigurosamente típicos, esa tipicidad severa reposaba en el sistema

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romano de las actiones, esta rigidez del derecho justinianeo perdió gran parte de virtualidad en el derecho
común. Pero sus resabios han permanecido en las legislaciones modernas en las que, como he dicho se
incluyen nóminas más o menos amplias de tipos contractuales. Ello no significa ciertamente que los
particulares no puedan recurrir a otros tipos no previstos por la ley. Esto nace de las exigencias del tráfico
impuesto por la necesidad de crear nuevas figuras contractuales, algunas de las cuales comienzan a ser
reguladas en legislaciones más recientes, por ej. El contrato de expedición. Y fuera de esta regulación
legislativa las partes conservan plena libertad para crear nuevas figuras o modificar las previstas en la
norma jurídica siempre que no lesionen el orden público, la moral y buenas costumbres.
El CC consagra implícitamente esta libertad de configuración interna al establecer en el art. 1143 que los
contratos son nominados o innominados, esto quiere decir que si el contrato no está contemplado en la
ley nada impide que tenga plena validez, según los art. 14, 19 y 20 de la CN y el art. 1197 del CC.
Esta clasificación en nominados e innominados carece de relevancia jurídica, la más apropiada debe ser
la de “típica o atípica” que deba ser entendida en su correcto alcance. Todo negocio jurídico, todo
contrato tiende a cumplir una función económico social, se configura bajo un conjunto de caracteres que
le dan una forma peculiar que sirve para distinguirlo de otros. Dentro de la enorme cantidad que se
realizan es posible señalar caracteres comunes a cierto número de ellos, que permiten clasificarlo en
tipos. Alguno de esos tipos están regulados por la ley; pero mucho de esos tipos carecen de una
regulación legal específica. Hay pues una tipicidad legislativa distinta de la tipicidad social que alcanza a
todos los negocios (aún a los no regulados). También a estos últimos llega la tutela jurídica en la función
social típica que cumplen.
La atipicidad de los contratos puede resultar del hecho de que las partes necesiten establecer una
disciplina nueva para un negocio totalmente nuevo (contratos atípicos puros), o bien de la circunstancia
de que para regular determinados negocios se combinen la estructura y la disciplina de dos o más
contratos típicos, dando nacimiento al llamado contrato mixto.

Formación de los contratos: la propuesta y la aceptación. Perfeccionamiento:


El contrato es el acuerdo de voluntad común, sin embargo para que ese contrato pueda celebrarse, la
voluntad debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes y aceptarse por la otra.
La voluntad del que inicia un trato contractual debe exteriorizarse mediante una manifestación llamada
oferta o propuesta, y la voluntad de aquél a quien va dirigida dicha la oferta debe a su vez, exteriorizarse,
mediante otra manifestación llamada aceptación.
Etapas principales en el proceso constitutivo del contrato:
Invitación a ofrecer: solicitación hecha a una o varias personas para que estas se hagan oferentes de
un contrato.
Oferta o propuesta contractual: acto mediante el cual una de las eventuales partes del futuro contrato
comunica a la otra su intención de celebrar con ella un negocio determinado en sus detalles esenciales
con miras a obtener su aceptación.
La propuesta debe ser completa, debe ser hecha de persona a personas determinadas, sobre un contrato
determinado.
La aceptación: quien recibe una propuesta de contrato puede reaccionar ante ella de diversas maneras:
a) ante todo, puede guardar silencio y abstenerse de responder, b) puede contestar negativamente, c)
puede responder modificando los términos de la propuesta recibida, d) puede contestar manifestando su
conformidad con el contenido de la propuesta.

Perfeccionamiento del contrato:


Contratos entre presentes y ausentes:
El consentimiento puede manifestarse por ofertas o propuestas y aceptaciones ya sean entre presentes o
bien entre ausentes.
El Cód. de comercio en le art 214 prevé la comunicación telegráfica: la correspondencia telegráfica se rige por
las mismas disposiciones relativas a la epistolar, para la celebración de contratos y demás efectos jurídicos.
Entre presentes rige el art. 1151 del CC: la oferta o propuesta hecha verbalmente no se juzgará aceptada si
no fuese inmediatamente.

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Entre ausentes se requiere que transcurra el tiempo necesario para que llegue la respuesta por correo de
retorno, y durante esa espera el proponente estará ligado.
El contrato entre ausentes, aunque no en forma absoluta, supone dos requisitos: el tiempo y el espacio.
En el caso de contrataciones través de teles, fax u ordenadores conectados a líneas telefónicas por medio de
modems, entendemos que los medios mecánicos consignados solo constituyen el vehículo de las
declaraciones de voluntad y que si existe un intervalo de tiempo entre la emisión de la oferta y su aceptación
el contrato debe considerarse entre ausentes.
Distinta sería la conclusión en le ejemplo imaginado en le que un comerciante programa su computador para
que solo acepte los pedidos recibidos cuando éstos cumplan ciertas condiciones. En este caso la voluntad de
una de las partes se exterioriza a través de la programación el ordenador y, dado que la comunicación por
ordenadores es instantánea, la contratación debe considerarse efectuada entre presentes.

Teorías:
Hay cuatro teorías respecto de la aceptación de la oferta cuando se celebran los contratos por
correspondencia:
Declaración: esta teoría considera formado el contrato desde el momento en que se ha
manifestado.
Información: esta teoría parte de la base de que debe existir reciprocidad, debiendo ambos
contrayentes manifestar su voluntad.
Expedición: sostiene que el aceptante de la propuesta, al hacer su manifestación, debe haber
recurrido a un medio en virtud del cual ésta no puede ser retirada.
Recepción: no exige que la aceptación hecha llegue a conocimiento del ofertante, bastando
solamente que esté en su poder.

Para nuestra ley no cabe duda alguna de que la teoría seguida es la de la expedición, con ciertas
excepciones para el caso para el caso de revocación.

La buena fe contractual.
En el derecho romano existió una distinción entre: a) contrato que engendraban obligaciones precisas y
determinadas a los cuales los contratantes quedaban obligados a cumplirlas, b) contratos calificados de
buena fe, que obligaban no solamente a lo pactado sino también a lo exigible a personas justas.
En el derecho moderno esta distinción desapareció porque todos los contratos son de buena fe.
La doctrina y jurisprudencia consideran a la buena fe como un deber inherente a las relaciones entre los
hombres e incluidos en los extremos que constituyen el acto jurídico.
La buena fe contractual o negocial se caracteriza por aspectos positivos, consistentes en un deber de
comportamiento con los demás. La buena fe debe ser entendida con relación a los tres momentos
establecidos en el art. 1198 CC a saber, el momento de la celebración, el de la interpretación y el de la
ejecución. La celebración hace referencia a la lealtad en el trato, la interpretación como un criterio
hermenéutico y la ejecución como contralor del comportamiento íntegro de las partes.
La expresión buena fe es el correcto equilibrio entre los intereses opuestos de los sujetos de la
obligación. Además la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho.

Contrato plurilateral:
Lo que determinan a este tipo de contrato es:
1. la posibilidad de que intervengan más de dos partes: en estos contratos las prestaciones no
son recíprocas sino que todas ellas tienden concordantemente a la realización de un objeto
común, cada parte adquiere derechos y obligaciones no respecto de la otra sino respecto de
todas las demás.

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2. son contratos abiertos: cualquier sujeto puede integrar o adherirse al contrato, los adherentes
ulteriores no son considerados como terceros sino como partes del mismo.
3. no tiene que haber una exacta equivalencia entre prestaciones y contraprestaciones.
4. hay atipicidad de las prestaciones de las partes.
5. el tener por finalidad organizar grupos o categorías: sociedades, sindicatos, etc, que mantiene
una existencia más o menos duradera de la colectividad de los asociados

Formas de contratación: el contrato tipo y el contratos de adhesión. Contratos preliminares y


normativos
El contrato tipo: es el esquema concreto del contrato de manera que las partes no tienen que agregar
nada más que su firma; adhesiones o modificaciones pueden hacerse pero no son indispensables para
que pueda haber lugar a la estipulación del contrato. El contrato tipo determina un contenido uniforme de
toda una serie más o menos numerosa de contratos individuales.

El contrato de adhesión: el contenido resulta predeterminado por las partes, en tanto que a la otra u otras
no les queda más alternativa que aceptarlo como ha sido redactado.

Contrato preliminar: es aquel mediante el cual una de las partes o bien las dos se obligan a celebrar en
un momento ulterior otro contrato que por contraste suele llamarse definitivo y cuyo contenido ha
quedado determinado desde luego por el preliminar.
Existen dos clases de contratos preliminares: el unilateral y bilateral.
Este contrato requiere, que el contrato preliminar tenga una existencia precaria, pues se extingue con el
definitivo; determina el tipo y los elementos esenciales del contrato definitivo.

Contratos normativos: cuando la partes en previsión de una pluralidad de relaciones jurídicas a


constituirse entre ella, determinan previamente, por lo menos en parte, la disciplina jurídica a la cual
quedarán sometidas en el caso y en la medida en que dichas relaciones se constituyan efectivamente. En
otras palabras es un contrato que contiene las normas a que habrán de regir la eventual estipulación de
futuros contratos.
Este contrato necesita una existencia duradera porque condicionan a todos los que la celebren durante su
vigencia. No es esencial o indispensable determinar los elementos esenciales, lo que puede hacerse en
el momento de la formación. Si bien tiene un carácter preparatorio tiene una función propia y distinta que
consiste en la unificación de su régimen y su coordinación

2.- Prueba de los contratos comerciales. Interpretación. La fecha cierta. El doble ejemplar.
Prueba de los contratos comerciales:
En materia mercantil, hay medios de prueba específicos, e.j: pruebas resultantes de los libros de
comercio. Esos medios de prueba son tanto para probar obligaciones como contratos. En el art. 208, se
enumeran, en forma enunciativa, los medios de prueba admitidos en sede mercantil. Si bien esta
enumeración admite otros medios de prueba estos deben ajustarse en su apreciación a las reglas de la
sana crítica y a las garantías de veracidad y autenticidad.
Así , dice que los contratos comerciales pueden justificarse por:
 Instrumentos público.
Nos remitimos a los establecido por el CC ,en virtud del art. 207 del C.Com. :“el derecho civil, en
cuanto no esté modificado por este código, es aplicable a las materias y negocios comerciales.” Y el
art. 1 del título preliminar del C.Com.: “en los casos que no estén especialmente regidos por este
códigos, se aplicarán las disposiciones del CC”.
Es de aplicación por ser una materia especial no excepcional los art. 1190 del CC y 979 del CC, el
cual , el primero coincide en admitir al instrumento público y el segundo hacen plena fe respecto de
todo lo establecido en el instrumento y tiene plena fuerza probatoria (art. 980).
Estos instrumentos solo pueden ser arguidos por querella de redargución de falsedad.
 Nota de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros.

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El corredor es intermediario entre la oferta y demanda, no representa a nadie; es un comerciante,


pero la ley lo legisla separadamente porque debe cumplir ciertos requisitos.
El corredor no es oficial público lo que pasa es que por su posición imparcial, se presupone que va a
realizar el negocio con absoluta imparcialidad, ya que no representa a nadie.
En el CC en el art. 979 inc. 3 lo incluye como instrumento, pero esto no es así en materia comercial.
Debe dejarse al juez la suficiente amplitud en función de la sana crítica para que establezca el
verdadero valor de la prueba en el caso concreto.
 Por documentos privados firmados.
Según el art. 1012 del CC, la firma de las partes es esencial para los documentos privados, salvo
excepciones, pero en materia mercantil, la obligación puede ser asumida por una persona que firma y
la otra que se obliga. El que firma a ruego es el que lo hace a pedido y nombre del que resulta
obligado. Para que se produzca el efecto de que la firma de una persona obligue a otra persona, se
debe probar:
La autenticidad.
La autorización que ha dado una persona a otra para que esta firma por aquella en su nombre.
Ese inciso, en realidad, no se trata de un testigo, sino de un verdadero mandatario. La firma a ruego
es algo característico en materia mercantil que no se da con tanta frecuencia en materia civil.
La impresión digital por un lado, es prueba plena, pero por otro no se puede tener la certidumbre de si
quien estampa la huella lo leyó o si se lo leyeron.
 Por correspondencia epistolar y telegráfica.
Las ventajas de uno no las tiene la otra: la carta tiene ventaja sobre el telegrama, porque es más fácil
tener certeza de la intención de los contratos y el telegrama tiene a su vez la ventaja sobre la carta,
de la fecha cierta.
La carta tiene firma auténtica, el telegrama no.
Son dos medios de prueba con valor distinto.
 Por los libros de los comerciantes y facturas aceptadas.
La factura aceptada se refiere a factura simple (objeto, precio y nombre) que no debe confundirse con
la factura conformada. La factura aceptada es el documento que contiene la descripción de la
mercadería y la aceptación del comprador.
Esa puede ser:
Expresa: cuando este devuelve firmada al comprador.
Tácita: cuando deja transcurrir el término sin remitir al comprador( 10 días).
 Por confesión de parte y por juramento.
Es un medio de prueba común tratado a remisión por el derecho civil.
La confesión es el acto consistente en una declaración formulada por quien es parte en un proceso,
sobre hechos personales de su conocimiento, que pueden ser: desfavorables para el confesante o
favorables para la otra parte.
La confesión por juramento , es decir, la hecha en juicio, hace plena prueba.
 Por testigos.
La prueba de testigos está sujeta a un tope, en cuanto a la cantidad, tratándose de asuntos de mayor
cuantía, la prueba testimonial solo será admitida existiendo principio de prueba por escrito. Se
considera principio de prueba por escrito, cualquier documento público o privado que emana del
adversario, de su autor o de parte interesada en la contestación o que tendría interés si viviera.
Son admisibles las presunciones, conforme las reglas del presente título.
Las presunciones se rigen por materia civil (por ej.: los libros de comercio solo valen como
presunciones)
Esa enumeración es enunciativa por dos razones:
1.- porque esta enunciación debe complementarse con las disposiciones del CC, por expresa remisión del art.
207 del C Com. y art. 1 del título preliminar.
2.- porque tampoco pueden dejarse de lado los medios de prueba admitidos por la legislación de cada
provincia.

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Las obligaciones y contratos se prueban por los medios del art. 208, completando con la legislación civil y a
legislación provincial correspondiente.

Interpretación:
La manifestación de voluntad de cada uno de los contratantes no siempre resulta inequívoca ni es siempre
congruente o adecuada a la verdadera intención de su autor. Con lo que después de celebrado un contrato se
plantea el problema de establecer su correcto significado y alcance, de determinar su contenido, esto es, lo
realmente querido no obstante las divergencias o incongruencias respecto de lo manifestado.
La interpretación es una actividad dirigida a desentrañar el significado de una manifestación de voluntad
considerada en relación al ambiente socio- económico dentro del cual se ha producido.
Interpretación de las normas.
Art. 218 inc. 1, 2, 4 criterios de interpretación subjetivos.
Art. 218 inc 1 investigación de la voluntad común de las partes.
Voluntad común: se entiende como esquema o tipo al cual, con referencia a parámetros objetivos y legales se
debe considerar adherente al comportamiento de los contratantes.
El contrato debe ser considerado como un todo coherente orgánico.
Las cláusulas deben interpretarse unas en función de otras y las cláusulas equivocas o ambiguas deben
interpretarse por medio de términos claros y precisos según el contexto general.
Interpretación objetiva: no pudiendo establecerse lo realmente querido se recurren a otros elementos, el
contenido del acuerdo.
Principio de conservación: las cláusulas susceptibles de dos sentidos de uno de los cuales resultaría la
validez y del otro la nulidad, deben entenderse en el primero (art. 218 inc. 3).
Cuando las palabras y expresiones empleada fuesen equivocas debe darse preferencia siempre al sentido
que les da el uso general (art217)
Deben interpretarse los términos genéricos que se empleasen para designar monedas, pesos, cantidades o
valores.
Las cláusulas ambiguas, en sentido favorable a la liberación del deudor. (art. 218 inc 7).
Art. 219 dice que si se hubiera omitido alguna cláusula o no hubiera acuerdo, se presume que se han
sujetado a lo que es de uso y práctica entre los comerciantes en el lugar de ejecución del contrato.

Fecha cierta:
El art. 1034 del CC dice: “los instrumentos privados, aún después de reconocidos no prueban contra terceros
o contra los sucesores por título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos.”
Y el art. 1035: “aunque se halla reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los
sucesores singulares de las partes o a terceros, será:
1. la exhibición en juicio o en cualquier repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado;
2. la de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren.
3. la de su transcripción en un registro público;
4. la del fallecimiento de la parte que lo firmó o del de la que lo escribió o del que firmo como testigo.
En materia comercial está discutido si esto se aplica o no:
Zabal Rodríguez manifiesta que esto no se exige en materia mercantil.
Salvat, señala que las normas civiles son de plena aplicación en materia comercial, excepto las normas
especiales.
Fontanarrosa, dice que la fecha cierta rige en materia comercial pero con una diferencia sustancial, que ella
se puede probar por cualquier medio de prueba además de los art. 1035 y 1034, incluido el libro de comercio.
Esta postura es la correcta.

Doble ejemplar:
La regla general del art. 1021 del CC dice: “los actos que contengan convenciones perfectamente bilaterales,
deben ser redactados en tantos originales como partes haya con un interés distinto”
Este principio no se aplica en materia mercantil.

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El silencio del código debe interpretarse modificando el CC y en consecuencia el requisito del doble ejemplar
es inútil o contraproducente en materia comercial.
Las razones de la no exigibilidad son:
1. razón de orden legal
2. razón de orden práctico: por la agilidad que requiere la actividad mercantil.
Piensen en una sociedad...¿ se hace un ejemplar por cada socio?...No!, lo que hacen es inscribir el contrato
en el Registro Público de Comercio, esto reemplaza la pluralidad de ejemplares.

3.- Nulidad. Conversión. Rescisión y Resolución de los contratos.


Nulidad: los principios establecidos por el derecho civil en materia de nulidad y anulabilidad de los contratos
son aplicables a los contratos comerciales.
La conversión: es la utilización de una declaración incapaz de dar vida al negocio querido y a sus efectos
específicos, para un negocio distinto y efectos parcialmente diversos. El fundamento de esta conversión
radica en el principio de la conservación del negocio jurídico y una razón de utilidad práctica. Lo que se quiere
buscar en otros términos es que el negocio en que ha de convertirse el nulo, pueda quedar comprendido,
según la buena fe en la órbita del interés práctico perseguido por las partes.
La conversión puede ser sustancial, cuando se utiliza un contrato nulo para lograr efectos distintos a los
perseguidos, mediante la transformación del contrato; y el formal, cuando se pueden utilizar en forma diversa
si las partes eligieron la más rigurosa y ésta resulta viciada. Si no obstante este vicio aparecen cumplidas
regularmente las otras formas. Por ej: instrumento público o privado.
Resolución:
Este era uno de los puntos de divergencia entre el derecho civil y comercial, pues el 1204 establecía que no
habiendo pacto expreso, que autorice a una de las partes, a disolver el contrato si la otra no cumpliere, el
contrato no podrá disolverse y se podrá pedir únicamente su cumplimiento, el art. 216 había establecido la
condición resolutoria implícita en los contratos comerciales sinalagmáticos.
Pero he aquí que la ley 17711 ha modificado el art. 1204 reemplazando su texto por la redacción literal del
216 del C.Com hoy vigentes, de manera que se ha unificado el régimen de contratos civiles y comerciales.
Desde ahora la cláusula de resolución del contrato está implícita en todos los contratos, se cambia la
denominación de contratos sinalagmáticos al de contratos de prestaciones recíprocas.
En el segundo apartado del art. 216 se da lo que se conoce en doctrina como resolución por autoridad del
acreedor, en este caso, vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación el acreedor tiene un plazo de
15 día para pedir el cumplimiento de la misma sin ningún trámite judicial, solo con el requerimiento de
cualquier modo (intimación natural, telegrama)
216. [En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Mas
en los contratos en que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán
firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes.
No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación
en un plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con
los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida,
quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor al
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que alguna
obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se producirá de
pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma
fehaciente, su voluntad de resolver.
La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones
con daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del
contrato; pero no podrá solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por resolución.] (Texto
según decreto-ley 4777/63.)

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4.- Modalidades modernas de contratación mercantil: condiciones general de contratación.


Contratación en masa o en serie.
Los contratos mercantiles han sufrido las consecuencias del intervensionismo estatal en la economía, esto ha
generado una crisis total o parcial del dogma de la autonomía de la voluntad, que se manifiesta de diferentes
maneras, mediante la aparición de los contratos forzosos o impuestos. Por ej. Venta obligatoria de materia
prima, mediante la aparición de contratos normados o de tarifa y finalmente prohibiendo el establecimiento de
cláusulas lesivas para la parte económica más débil.
Cuando no hay esta injerencia estatal, son el poder y la influencia de las empresas los que le dan esta
fisonomía a los contratos mercantiles, unas veces por la imposición de la forma escrita de la contratación,
otras, imponiendo el contenido de los contratos no aceptando su discusión ni modificación por voluntad de la
otra parte.
La imposición del contrato por lo que se entiende la parte económicamente más fuerte es posible por la
vigencia del principio en virtud del cual se pueden establecer pactos cláusulas y condiciones que no sean
contrarias a las leyes, moral y al oren público.

Contratación en masa y en serie: el fenómeno de la actividad moderna de la empresa y de la contratación en


masa ha producido una estandarización de los negocios, se hace hincapié en el interés colectivo, en la
certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas, se manifiesta con ella la máxima intensidad en los contratos
organizados de las empresas.
Se excluye lo que haya podido creer y querer un determinado contratante individual, su comportamiento debe
ser apreciado según un tipo ideal de contratante que uniforma su conducta a las exigencias del ambiente en
el que actúa y el de la buena fe según una interpretación típica que considera la declaración y el
comportamiento en su significado usual.
Esta uniformidad de los contratos celebrados por empresas se advierte a si mismo en ciertas formas de la
contratación de individuos por ej. Contratos de locación de vivienda.
Este contrato en serie es considerado como una subespecie del contrato normativo, pero en tanto que este
último suministra el esquema regulador a que habrán de sujetarse las partes, el contrato tipo o en serie es ya
él mismo el esquema concreto del contrato, de manera que las partes no tienen que agregar nada más que
su firma. El contrato en serie determina un contenido uniforme de toda una serie más o menos numerosa de
contratos individuales.

Unidad 5: contratos comerciales en particular.

1.- compraventa comercial: concepto. Diferencias con la compraventa civil. Elementos específicos.
Evicción y vicios redhibitorios. Tradición simbólica. Cosas incluidas y compraventas excluidas. Venta
de cosa ajena: alcances legales. Precio y la seña.
Compraventa Comercial: concepto

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Art. 450: “la compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona, sea o no propietario o poseedora
de la cosa objeto de la convención, se obliga a entregarla o hacerla adquirir en propiedad a otra persona,
que se obliga por su parte, a pagar un precio convenido, y la compra para revenderla o alquilar su uso.”

Diferencias con la compraventa civil:


Compraventa mercantil (art. 450 C.Com.) Compraventa civil (art. 1323 CC)
Recae sobre cosas muebles (art. 451) Recae sobre bienes muebles o inmuebles
Reconoce siempre un antecedente y un Esos dos elementos no son necesarios puesto
consecuente necesario que se compra sin intención de vender, sino de
consumir, y si se vende no es con la idea de
obtener lucro.
Son válidas en la compraventa mercantil, la venta En lo civil la cosa ajena no puede venderse.
de cosa ajena y la promesa de cosa ajena.
La prescripción de las acciones por el precio del La prescripción es de un año.
contrato mercantil es de dos años
El plazo para reclamar vicios redhibitorios en la El plazo para reclamar vicios redhibitorios es de
compraventa mercantil es de seis meses desde tres meses.
que se hubiera entregado la cosa vendida.
El plazo de entrega de la cosa, a falta de El plazo en los contratos civiles es cuando lo
estipulación es de 24 hs siguientes al contrato. exige el comprador.
La fecha de pago del precio en el contrato La fecha de pago es cuando se entrega la cosa.
mercantil es, a falta de estipulación, de 10 días

Elementos específicos:
 Elementos comunes.
Capacidad: la del vendedor, capacidad para disponer de sus bienes; la del comprador, capacidad para
obligarse.
Consentimiento: que el comprador quiera adquirir la propiedad de la cosa y que el vendedor quiera
trasmitírsela y recibir por ella el precio convenido.
 Elementos específicos.
La cosa: la compraventa mercantil puede recaer sobre cualquier cosa que tenga valor. La excepción es la de
las cosas que la ley prohíbe en razón de la persona que intervenga o de la misma cosa.
Solo pueden comprender las cosas muebles deben ser determinadas o determinables. No es necesario que
la cosa exista en el momento de perfeccionarse el contrato: puede tratarse de cosa futura.
Art. 451: “Solo se considera mercantil la compraventa de cosas muebles, para revender por mayor o menor,
bien sea en la misma forma que se compraron o en otra diferente, o para alquilar su uso, comprendiéndose la
moneda metálica, títulos de fondos públicos y acciones de compañías y papeles de créditos comerciales.”
Precio: debe ser en dinero, serio ( móvil, no irrisorio y no simulado) y cierto, pero no es indispensable que se
determine por las partes en el momento del contrato en una suma precisa de dinero, puede establecerse que
será el corriente pero en caso de variaciones en el día y lugar de entrega, y en defecto de acuerdo por haber
habido diversidad de precio en el mismo día y lugar, prevalecerá el término medio (art. 458). Si no hay
acuerdo, determinará un tercero que establecerá el precio (art. 459 C.Com.: “ el precio de la venta puede ser
dejado al arbitrio de un tercero. Si este no pudiere o quisiere hacer la determinación, quedará sin efecto el
contrato, salvo pacto en contrario”)
Objeto: es la transferencia de la propiedad que se opera por la tradición: hay tradición cuando una de las
partes entregare voluntariamente una cosa y la otra la recibiese.

Evicción y vicios redhibitorios:


Evicción:
Entre las obligaciones del vendedor se encuentra la de responder al comprador por la evicción de la cosa
comprada.

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Lo relativo a la evicción, ante el silencio del C. Com., se rige por los preceptos respectivos del CC.
El vendedor tiene la obligación de responder por la evicción cuando exista una turbación o pérdida, en todo o
en parte, el derecho de propiedad, goce o posesión de la cosa adquirida por el comprador.
Siempre que ella se origine en una causa o título anterior o contemporáneo a la compraventa y sea ignorado
por el adquirente.
El vendedor responde aún cuando no se hubiere pactado y las partes pueden aumentar, disminuir y aún
suprimir sus efectos.
Si la evicción es parcial, el comprador tiene la opción de:
1. demandar una indemnización proporcional a la pérdida sufrida.
2. exigir la rescisión del contrato cuando la parte de lo adquirido que le han quitado, o la carga que
ocultaba fuere de tal importancia que sin ella no hubiere adquirido la cosa.
El plazo para reclamar por evicción es de seis meses del día de la entrega.
Vicios redhibitorios:
En lo que hace a los vicios ocultos, el art. 473 C.Com. dice: “las resulta de los vicios internos de la cosa
vendida, que no pudieron percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega serán de
cuenta del vendedor durante un plazo, cuya fijación quedará al arbitrio de los tribunales, pero nunca excederá
de los seis meses siguientes al día de la entrega.
Pasado ese término, queda el vendedor libre de toda responsabilidad a ese respecto”.
El art. 2164 del CC dice: “son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso y goce se
trasmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que le hagan impropia para su destino, si
de tal modo disminuyen el uso de la que de haberlo conocido el adquirente, no lo habría adquirido, o habría
dado menos por ella.
El comprador que descubre vicios redhibitorios, tiene la opción de:
1. dejar sin efecto el contrato, devolviendo la cosa al vendedor y este restituyendo el precio, mediante la
acción resarcitoria o redhibitoria;
2. exigir que se disminuya el precio por medio de la acción estimatoria o quanti minoris.

Tradición simbólica.
Sirve para completar el carácter consensual del contrato de compraventa. No hace al perfeccionamiento del
mismo, sino a la ejecución del contrato.
Esencialmente se opera la tradición, cuando el vendedor pone al comprador en la posibilidad de disponer
como dueño de la cosa vendida.
La tradición puede ser:
Real: cuando se está en posesión material de la cosa.
Simbólica: cuando no se está en posesión material de la cosa, pero se puede disponer jurídicamente de ella.
En el art. 463 se enumeran los supuestos de tradición simbólica.
Inc. 1: la entrega de las llaves del almacén, tienda o caja en que se hallare la mercadería u objeto vendido...
esta es un caso de tradición real y no simbólica, porque al tener la llave, puede disponer de ella no solo
material sino jurídicamente.

Inc. 2: el hecho de poner el comprador su marca en los efectos comprados en presencia del vendedor o con
su conocimiento...es también un supuesto de tradición real, porque al permitirle que coloque su marca, es un
signo evidente del acto posesorio.
Hay traición real cuando la marca se pone como signo de dominio y no cuando se pone simplemente para
individualizar la mercadería. Sin embargo toda marca presupone que es como signo de posesión; el que diga
que solo es como signo de individualización debe probarlo.

Inc. 3: la entrega o recibo de la factura sin oposición inmediata del comprador...es un supuesto de tradición
simbólica, porque no está en posesión material de la cosa pero puede disponer de la misma, porque se le
entregó la factura.

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Inc. 4: la cláusula; por cuenta, puesta en conocimiento o carta de porte no siendo reclamada por el comprador
dentro de las 24hs., o por el segundo correo...cuando se realiza transporte por tierra, el documento que
acredita el transporte de las cosas se llama carta de porte, cuando el transporte se realiza por agua, ese
documento se llama conocimiento. Esto documento se refiere a documentos representativos posibilidad
jurídica de la propiedad.

Inc. 5: la declaración o asiento en el libro o despacho de las oficinas públicas a favor del comprador, de
acuerdo de ambas partes...se refiere a los asientos en las aduanas. Cuando la transferencia queda asentada
en el libro de las aduanas, ello opera como tradición simbólica.

Cosas incluidas y compraventas excluidas:


El art. 451 del C.Com. señala: “solo se considera mercantil la compraventa de cosas muebles, para
revenderlas por mayor o menor, bien sea en la misma forma que se compraron o en otra diferente, o para
alquilar su uso, comprendiéndose la moneda metálica, títulos de fondos públicos, acciones de compañías y
papeles de créditos comerciales.”
Solo se considera mercantil la compraventa de bienes muebles.
No se consideran mercantiles, según el art. 452 del C.Com.:
1. la compra de bienes raíces. Es civil. Tampoco los muebles accesorios por accesión física.
Los muebles por accesión moral pueden llegar a ser mercantiles cuando tengan una doble accesoriedad.
Cuando sirvan para facilitar o preparar el comercio en cuyo caso quedan comprendidos dentro de la
legislación mercantil.
2. las compras de objetos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se
haga la adquisición: está excluido porque se adquiere la cosa (es decir que hay un antecedente pero
le falta el consecuente, porque para que sea mercantil debe adquirirse con le objeto de volver a
vender)
3. las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganados; no es
comercial porque le falta el antecedente, la adquisición a título oneroso, pero puede entrar dentro de
la materia mercantil, cuando ha sido sujeto a una elaboración, que ya entra dentro del concepto de
empresa.
4. las que hacen los propietarios y cualquier clase de persona, de los frutos y efectos que perciban en
razón de renta, dotación, salario, emolumento u otro cualquier título remuneratorio o gratuito... se trata
de una venta de frutos civiles.
Si se venden, les falta la adquisición previa a título oneroso, es decir que falta el antecedente
para ser mercantiles.
5. la reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que hizo para su consumo particular.
Sin embargo, si fuese mayor la cantidad que vende que la que hubiese consumido, se presume que
obró en la compra con ánimo de vender y se reputan mercantiles la compra y venta.
Es decir que puede suceder que, una compra que efectuó para el consumo, por una circunstancia
ajena se revenda, no es comercial porque lo que interesa es la intención inicial; pero cuando es más
lo que se vende que lo que se consumió, se presume que la venta y compra hecha anteriormente son
comerciales.

Venta de cosa ajena: alcance legal.


El art. 453 dice: “la compraventa de la cosa ajena es válida. El vendedor está obligado a su entrega o, en su
defecto, a abonar daños y perjuicios, siempre que el comprador ignorase que la cosa es ajena.
Si el comprador, al celebrar el contrato, sabe que la cosa es ajena, la compraventa será nula.
La promesa de venta de cosa ajena será válida. El vendedor estará obligado a adquirirla y entregarla al
comprador so pena de daños y perjuicios”.
Este art. trae dos supuestos:
 la venta de cosa ajena la cual es nula en el código civil y válida en el comercial, siempre y
cuando en esa compra haya mediado buena fe por parte del comprador. Si este sabe que la cosa
es ajena la compraventa será nula. Esto trae como consecuencia que el vendedor debe adquirirla

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para poder entregarla al comprador o bien poder resolverse el contrato por incumplimiento del
vendedor o la reclamación de daños y perjuicios por el comprador.
 Promesa de venta de cosas ajenas a diferencia del supuesto anterior ambas partes saben que
la cosa es ajena acá simplemente lo que se realiza es una obligación por parte del vendedor de
adquirir la cosa de un tercero, para luego dársela al comprador y formalizar la venta.

Precio y la Seña.
Precio: debe ser en dinero, serio ( móvil, no irrisorio y no simulado) y cierto, pero no es indispensable que se
determine por las partes en el momento del contrato en una suma precisa de dinero, puede establecerse que
será el corriente pero en caso de variaciones en el día y lugar de entrega, y en defecto de acuerdo por haber
habido diversidad de precio en el mismo día y lugar, prevalecerá el término medio (art. 458). Si no hay
acuerdo, determinará un tercero que establecerá el precio (art. 459 C.Com.: “ el precio de la venta puede ser
dejado al arbitrio de un tercero. Si este no pudiere o quisiere hacer la determinación, quedará sin efecto el
contrato, salvo pacto en contrario”)

Seña: art. 475 : “las cantidades que con el nombre de señal o arras se suelen entregar en las ventas se
entiende siempre que han sido por cuenta del precio y en signo de ratificación del contrato, sin que pueda
ninguna de las partes retractarse, perdiendo las arras.
Cuando el vendedor y el comprador convengan en que mediante la pérdida de las arras o cantidad anticipada
le sea lícito arrepentirse y dejar de cumplir lo contratado, deberán expresarlo así por cláusula especial del
contrato.”
En derecho civil la seña tiene otro mecanismo, quien entrega una suma en garantía del cumplimiento de un
contrato y deja de cumplirlo pierde solo la suma entregada y la otra parte no puede obligarlo al cumplimiento
ni reclamarle una cantidad mayor como indemnización de perjuicios sufridos.
Si el que no cumple es la parte que recibió el arras o seña debe restituir el doble de lo recibido.
El establecimiento de la seña autoriza a las partes a no cumplir el contrato sin otra responsabilidad que la
pérdida de la suma fija que se considera una estimación previa de perjuicios y las arras constituyen una pena.
En materia comercial la diferencia es que la ley establece que toda seña se entiende entregada a cuenta de
precio. No da la posibilidad de retractarse y si cualquier parte pretende hacerlo será considerado
incumplimiento del contrato y dará lugar a todos los mecanismos previstos para reclamar los daños y
perjuicios ocasionados.

2.- Compraventa a distancia: Cláusulas Usuales. Crédito Documentario. Nociones.


La compraventa a distancia es una especie, pues la compraventa es el género.
Cuando el comprador está en un país y el vendedor en otro se utilizan cláusulas. En toda compraventa
siempre existen dos prestaciones: por un lado la entrega de mercadería y por el otro lado el pago del precio.
El carácter de la internacionalización del derecho comercial tiene que ver con que el comercio tiende a ser
general en todo el mundo, así tendrían que ser las normas que regulan a ese comercio.
Estas cláusulas no tienen legislación local, han sido fruto de los usos internacionales y fueron reglados
legalmente por las reglas de Varsovia de 1928 y actualizadas en Oxford en 1932.
Hay algunas cláusulas que están en desuso, las vigentes son:
CIF: significa que en el precio que paga el comprador, están incluidos: el costo de la mercadería, el valor del
seguro y el flete. Esta cláusula es utilizada por los países que necesitan comprar mercadería en el exterior
donde no tienen representante.
El exportador es quien tiene mayor número de obligaciones tales como:
Contratar seguro (lo hace el vendedor, pero por cuenta del comprador)
Remitir en el menor tiempo posible, una serie de documentos al comprador: mandar la póliza que acredita
que ha tomado el seguro, el regreso debe ser individual o sea para el lote de mercaderías de esa persona,
mandar la factura donde esta detallada la mercadería que se adquiere, el recibo del flete, un certificado de
calidad, conocimiento embarcado.

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Despachar la mercadería en el plazo convenido.


Son también a su cargo todos los gastos hasta el momento del embarque donde terminan sus
responsabilidades.
El comprador debe:
Pagar el pecio.
Soportar los gastos de descarga y derecho fiscales.
El pago se realiza contra la entrega de documentos.
Soportar los riesgos del transporte desde el embarque de la mercadería.

CF: (costo y flete) esta es una cláusula similar a la CIF, con la excepción de que el precio no incluye la prima
de seguro, que la paga el comprador.
Es la cláusula más usada por nuestras importaciones, pues en ellas, los seguros son contratados en nuestro
país.

FOB: (franca a bordo) el vendedor se obliga a poner las mercaderías sobre el buque, corriendo por su cuenta
todos los gastos y operaciones de carga. El precio incluye esos gastos. Entregando o efectuando el
embarque, se las considera entregadas al comprador y los riesgos del transporte así como el pago del flete,
son a su cargo.
La obligación principal del vendedor consiste en poner las mercaderías sobre el buque, corriendo por su
cuenta todos los gastos necesarios para efectuar esta operación. Las restantes obligaciones, contratación de
seguros, fletes, pago del precio, etc.., corren por cuenta del comprador.
El vendedor debe comunicar al comprador, sin demora, que la mercadería ha sido embarcada. No hay ningún
documento especial.
El comprador, entre sus obligaciones, le corresponde obtener bodega en el buque donde va a ser embarcada
la mercadería, comunicando ello al vendedor para que este pueda embarcarla...pagar los gastos de
transporte, derecho de importación y gastos de documentación...la mercadería viaja por cuenta y riesgo del
comprador.

FAS: el vendedor debe entregar las mercaderías al costado del navío, al alcance de las grúas del buque y no
a bordo, corriendo solo con los gastos hasta el momento de ser elevada a él.

Crédito documentario: nociones


El crédito documentario es el contrato en virtud del cual el ordenante haciendo o no provisión de fondos,
obtiene del banco, a cambio de una retribución, que asuma un compromiso autónomo de realizar uno o más
pagos en otra plaza al beneficiario o sus endosatarios por si o por intermedio de otro banco, por cuenta del
ordenante y contra entrega de documentos preindicados.
Funcionamiento: el comprador obtiene de un banco, ubicado en su plaza, llamado acreditante o emisor, que
abra un crédito, a favor del vendedor, que se encuentra en otra plaza y que toma conocimiento de la apertura
del crédito a través de un banco ubicado en su plaza, llamado por eso notificador y que lo hace con un
documento llamado carta de crédito. El vendedor puede hacer uso del crédito dentro de un plazo convenido,
contra entrega de documentos exigidos.
Es utilizado también cuando se requiere una prestación de servicios, a través del contrato de locación de
obra, por ej. Macking Tochs que es una compañía de informática, que presta servicios a la Argentina
estando radicada en el extranjero.

Ventajas para las partes:


Para el comprador: tiene la seguridad de que la mercadería le es despachada contra presentación de los
documentos.
Para el vendedor: porque una vez que le notifican que tiene un crédito a su favor, puede hacer uso de él, por
un plazo de seis meses.
Crédito bancario
mandato Bco. sucursal
Bco.
emisor

CréditoDescargado
documentario
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Ordenante
Imp. comp. compraventa Beneficiario
Vendedor
exportador
Clases de créditos documentario:
Simple o revocable: es una forma de crédito cuyo uso es prácticamente nulo, porque su característica es la
revocabilidad sin causa, por lo que no habría seguridad.
Irrevocable: es el más usado. La característica es que una vez que el banco notificador ha puesto en
conocimiento del vendedor exportador que tiene un crédito abierto a su favor, éste ya no puede ser revocado.
Irrevocable y confirmado: se caracteriza porque en los anteriores el banco notificador solo debe notificar, en
esta clase, el banco notificador asume por si la obligación de hacer efectivo el crédito, o sea que ya confirma
la obligación asumida por el banco acreditante.

Cláusula roja y verde:


La cláusula roja, es la condición que se establece en la carta de crédito y permite al vendedor que con la sola
promesa de presentar los documentos, el ya puede demandar el pago del crédito documentario en un plazo
determinado. Si no los consigue deberá devolver lo percibido.
La cláusula verde, es la condición que se establece en la carta de crédito que permite al vendedor poder
demandar el pago del crédito documentario con la presentación de un documento determinado sin necesidad
de presentar otros.

3.- Mandato Comercial: concepto, caracteres. Régimen legal.


Concepto:
Art. 221: “el mandato comercial, en general, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar
uno o más negocios lícitos de comercio, que otra persona le encomienda. El mandato comercial no se
presume gratuito”.
Cuando nos referimos al mandato estamos hablando de representación comercial.
El art. 222 dice: “ se llama especialmente mandato, cuando el que administra el negocio obra en nombre de la
persona que se lo ha encomendado...”

Diferencias con el mandato civil


El mandato comercial debe consistir en acto de comercio (art. 223C.Com), nunca se extiende a actos que no
sean de esa naturaleza, salvo excepción expresa.
El mandato es civil si no tiene por objeto actos de comercio.
El mandato comercial se presume oneroso, el civil es gratuito.
Dentro del mandato comercial hallamos:
El mandato en particular
La comisión.

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En el mandato civil, están los que tienen representación y los que no lo tienen.

Caracteres: tiene los siguientes caracteres


Consensual: se perfecciona con el acuerdo de mandante y mandatario.
No formal: no está sujeto a ninguna formalidad y queda concluido por el simple acuerdo de partes.
Nominado: esta caracterizado dentro de nuestra legislación.
Oneroso: se presume oneroso.

Régimen legal
Formas de conferir el mandato:
El C.Com. no determina una forma especial para otorgarlo, pero se deduce del CC que puede ser:
Expreso: por instrumento público o privado, por carta, telegrama y hasta verbalmente.
Tácito: la existencia de su otorgamiento es una cuestión de hecho que deberá resolver el juez, el CC enuncia:
1.- Hechos positivos del mandante.
2- Silencio o inacción del mandante.
3.- Inactividad que tolera que se obre en su nombre.

Derechos y obligaciones de las partes:


Obligaciones del mandatario: ellas son:
 cumplir las ordenes e instrucciones del mandante...en defecto de estas o en la imposibilidad de
recibirlas en tiempo oportuno o si se hubiese autorizado para obrar a su arbitrio u ocurriese
suceso imprevisto, podrá ejecutar la comisión, obrando como lo haría en negocio propio y
conformándose al uso del comercio (art. 238).
 Se obliga por aquellos compromisos que van más allá de lo que el mandante podría otorgarle, a
pesar de dejar al arbitrio del mandatario.
 Si tuviese fondos disponibles del mandante debe emplearlos a los fines correspondientes, so
pena de responder por los daños y perjuicios que de esa falta resultase.
 Debe indemnizar al mandante de los daños y perjuicios que le ocasione por la inejecución total o
parcial del mandato.
 Rendir cuentas al mandante una vez ejecutado el trabajo.
 Debe poner en conocimiento del mandante, de hechos que por su naturaleza puedan influir para
revocar el mandato.
 Debe entregar la cosa que hubiere recibido en razón del cumplimiento del mandato.
Obligaciones del mandante:
 Respecto de terceros: se obliga por los hechos de su mandatario realizados en los límites del poder
conferido.
 Frente al mandatario, debe indemnizar a este de los daños que sufra por vicio o defecto de la cosa
comprendida en el mandato aunque aquel lo ignorase (art. 227).
 Anticipar al mandatario, si lo pidiese, el dinero necesario para la ejecución del mandato.
 Reembolsar al mandatario los gastos y anticipos efectuados, con intereses.
 Abonar la retribución estipulada, en su defecto, la que fuese de uso en el lugar de ejecución del
mandato.
Art. 1948 CC: “el mandante debe anticipar al mandatario, si este lo pidiere, las cantidades necesarias para la
ejecución del mandato.”

Cesación del mandato: art. 224 C. Com. establece: “el mandatario puede renunciar en cualquier tiempo el
mandato, haciendo saber al mandante su renuncia.
Sin embargo, si esa renuncia perjudica al mandante, deberá indemnizarle el mandatario, a no ser que:
1.- dependiese la ejecución del mandato de suplementos de fondos y no los hubiese recibido el
mandatario o fuesen insuficiente;
2.- si se encontrase el mandatario en la imposibilidad de continuar el mandato sin sufrir personalmente un
perjuicio considerable.”

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También puede cesar el mandato por:


1. cumplimiento el negocio.
2. expiración del término.
3. revocación del mandato.
4. renuncia del mandatario
5. fallecimiento del mandatario o mandante
6. incapacidad del mandante o mandatario
7. quiebra el mandante o mandatario.
8. imposibilidad de cumplimiento del objeto
9. acuerdo de partes
10. resolución del contrato.

Efectos del mandato:


El mandato solo produce efecto jurídicos entre los otorgantes y sus sucesores, salvo excepciones
establecidas por la ley o por voluntad de las partes.
Relación entre mandante y mandatario: genera para ambas partes, derechos y obligaciones.
Relaciones entre mandante y sustituto: el mandante haya o no autorizado la sustitución, tiene acción directa
contra el sustituto por las obligaciones que contrajera con motivo de la sustitución del mandato. Si se autorizo,
se paga al sustituto.
Relación entre mandatario sustituto y sustituido: el sustituto es un mandatario del sustituido, sus relaciones
son regidas por las reglas del mandato. Mientras mayor sea la figura del sustituido, mayor será la
responsabilidad del mandato.

Prescripción:
Los mandatos sin término no caducan, mientras no sean revocados o renunciados, o por causas
determinadas por ley, como fallecimiento, incapacidad, etc. Pero no se extinguen por el transcurso del tiempo
si no media alguna de las causas expresadas.
Una vez cesado en su cargo el mandatario, debe rendir cuentas a su mandante, esta obligación si prescribe,
así lo establece el C.C. en su art. 3960

4.- La Comisión: Concepto Y Caracteres. Diferencias Con El Mandato.


Concepto:
Cuando una persona llamada comisionista, realiza a nombre propio pero de cuenta ajena negocios de
comercio individualmente determinados.
La comisión entra por doble vía a nuestra legislación: como mandato sin representación que es siempre
comercial y como acto aislado.
El art. 222 del C.Com. define: se llama comisión o consignación, cuando una persona que desempeña por
otros negocios individualmente determinados, obra a nombre propio o bajo la razón social que representa.

Se diferencia del mandato comercial porque:


1.- el comisionista, si bien actúa por cuenta del comitente, lo hace en nombre propio y no en el de aquel,
como el mandatario.
2.- la comisión solo puede referirse a negocios individualmente determinados, el mandato, en cambio, puede
ser especial o general.
3.- en el mandato hay representación y la relación de derecho se establece entre mandante y tercero,
permaneciendo ajeno a la misma el mandatario...en la comisión, por el contrario, no hay representación: el
negocio se realiza entre el comisionista y el tercero, por eso no existe relación de derecho entre este y el
comitente.

Comercialidad de la comisión:

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Ello surge del art. 274 al decir: “todo comisionista tiene derecho a exigir del comitente una comisión por su
trabajo, la cual no habiendo sido expresamente pactada, será determinada por el uso comercial del lugar
donde se hubiese efectuado la comisión.”

Requisitos:
1. Que actúe en nombre propio: él se responsabiliza frente a terceros.
2. Que actúe en interés ajeno: del comitente.
3. Que realice negocios comerciales.
4. Que sean negocios determinados: si se otorga un poder para negocios generales será un mandato
sin representación.

Unidad 6: Contratos Comerciales En Particular.


1. Transporte: Concepto; Caracteres. Comercialidad. Ámbito de regulación de transporte.
Elementos. Forma y prueba.
Conjuntamente con la compraventa y el seguro, son los contratos básicos de la materia mercantil. No
tanto por la importancia teórica, sino por la trascendencia práctica. Transporte y compraventa van casi
siempre unidos. El transporte no crea valores, pero agrega valores por el traslado de un lugar a otro.
El transporte es un hecho: la traslación por si o por otro. Pero a nosotros lo que nos interesa es cuando
ese hecho genera consecuencias jurídicas.
El transporte aislado no se considera comercial aunque fuera oneroso, porque carece de organización.

Concepto:
El contrato de transporte, es aquel por el cual el transportador se obliga a trasladar de un lugar a otro,
personas o cosas materiales ajenas que le son entregadas para tal fin, mediante el pago de un precio
convenido y en el segundo caso, entregarlas en destino a quien vayan dirigidas, asumiendo los riesgos
inherentes a tal actividad.
El contrato de transporte es siempre comercial, no hay contrato de transporte civil. Por eso se habla de
contrato de transporte sin ningún calificativo.

Caracteres:
Es un contrato:
 Nominado: porque si bien no esta legislado en el C.Com., dentro del título de los contratos tiene
una reglamentación específica aplicable solo al contrato de transporte.
 Bilateral: pues impone obligaciones recíprocas.
 Oneroso: porque la prestación de una de las partes se realiza en miras de la contraprestación de
la otra parte.
 Es consensual: se perfecciona con el simple acuerdo de partes. Algunos autores, teniendo en
cuenta el art. 170, consideran que es un contrato real, pero ello no es así, ya que en algunos
casos, las obligaciones de las partes pueden principiar antes de la entrega de la mercadería.
 Es un contrato de ejecución continuada puesto que una de las obligaciones fundamentales del
transportador, es la de conducir las personas o cosas de un lugar a otro, no concluye hasta la
entrega definitiva de cosas o personas.
 Generalmente es un contrato de adhesión porque por lo general las condiciones ya están
dispuestas, aunque puede no ser así cuando se trata de transporte donde hay competencia.
 Es no solemne: puede celebrarse inclusive en forma verbal.
 Es de derecho privado, aunque las disposiciones sean de orden público.
 Es conmutativo, debido a las prestaciones recíprocas que están establecidas equivalentemente
desde la concertación del contrato

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Comercialidad:
Es comercial el transporte cuando es realizado en forma de empresa, no cuando es oneroso. Aún el
transporte interesado, aunque no sea a título oneroso va a ser comercial si es realizado en forma de empresa.
Por Ej., el policía que sube al colectivo y no paga el boleto.
Se ha planteado la cuestión de saber si el contrato de transporte es solo comercial desde el punto de vista
legal o también racional. Se dice que es comercial:
- desde el punto de vista legal, por las disposiciones ya citadas (art. 8, inc.5; art87,inc. 5 y art. 162 en
adelante).
- Desde el punto de vista racional porque tiene dos requisitos fundamentales que son: la
intermediación y el lucro. Como requisitos esenciales para que el transporte sea considerado
comercial, se puede mencionar al desplazamiento y conducción. Si faltan algunos de estos elementos
no se considera al transporte comercial.

Ámbito de regulación del transporte.


Este contrato no está legislado en el C.Com. junto con otros contratos. Lo menciona el art. 8, inc 5 al
hablar de empresa de transporte por agua y por tierra de personas y cosas... también en el art 87 inc 5, al
enumerar a los auxiliares del comercio cuando dice: los acarreadores, porteadores o empresarios de
transporte, y además, está tratado en detalle a partir del art. 162 bajo el título “de los acarreadores,
porteadores o empresarios del transporte”.
Pese a que esta legislado entre los auxiliares del comercio, se refiere al contrato de transporte. Estas
disposiciones no son las únicas relativas al contrato de transporte terrestre, sino que están contempladas
por disposiciones de carácter nacional, provincial o comunal, como la ley 2.873 de ferrocarriles y su
decreto complementario y la ley 12.346 que crea la comisión nacional de coordinación de transporte y
que rige el transporte terrestre por carretera. A su vez estas disposiciones de carácter nacional se
complementan con las leyes de cada provincia.

Elementos.
En el caso de transporte de cosas.
 Subjetivos: transportador y cargador
El destinatario es un tercero en el contrato, que celebran el cargador y transportador. Pasa a ser parte del
contrato cuando recibe los bienes.
 Objetivo:
Cosa que se entrega: objeto, cosa mueble o personas, desplazamiento y conducción
Precio o porte que se paga, que debe ser: razonable, justo, de un servicio regular y continuado.
Riesgo inherente que asume.
En el caso de transporte de personas
 Persona transportada.
 Pasaje o boleto.
 Comunes a ambos: riesgo, conducción, desplazamiento

Forma y prueba:
Respecto de la forma, es un contrato no formal, se puede perfeccionar verbalmente. No obstante este
carácter, generalmente se celebra por escrito en instrumento privado, dando lugar a los siguientes
documentos:
a)carta de porte (para el transporte terrestre de carga)
b)guía (para el transporte de encomienda)
c)pasaje o boleto (para el transporte de personas)
d)conocimiento (para el transporte de cargas por agua o aire)
Cuando, para el transporte terrestre, se recurre a la carta de porte se cuenta con un documento que facilita la
prueba y que, además, se constituye en el título legal del contrato, contra el cual puede arguirse de falsedad o
error.

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Por otra parte, la validez del contrato es independiente de la existencia de la carta de porte. Puede probarse
por cualquier medio de prueba (incluso los establecidos en le art. 208 del C.Com.), particularmente por los
libros de comercio y aquellos declarados obligatorios por las reglamentaciones, con la limitación que surge
del art. 167 2º parte.

2.- La Carta De Porte: Enunciaciones. Funciones y Circulación.


Es el documento de carácter facultativo, es decir que el perfeccionamiento del contrato es independiente de
que se extienda o no la carta de porte; pero las partes pueden exigirlas. Es un titulo de crédito de carácter
necesario, literal y autónomo. Puede ser nominativa, a la orden o al portador (art. 166)
Funciones:
Es el título legal del contrato.
Es el título representativo de la mercadería.
No pueden oponerse al tercero portador de buena fe, enunciaciones contenidas en la carta de porte.
Es el título legal del contrato entre el cargador y acarreador, y por su contenido se decidirán todas las
contestaciones que ocurran con motivo del transporte de los efectos, sin admitirse más excepción en contrario
que la falsedad o error involuntario de redacción... ese carácter de título legal tiene que ver con el carácter
probatorio.

Enunciaciones:
Están enumeradas en al art. 165, inc.:
1.-los nombres y domicilios del dueño de los efectos, o cargador, el del acarreador o comisionista de
transportes, el de las personas a quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta no fuese
al portador y el lugar donde debe hacerse la entrega. Es muy importante el nombre del destinatario,
porque en el transporte de cosas, el transportador debe guardar, trasladar y entregar la mercadería a la
persona designada en la carta de porte.
2.-la designación de los efectos, su calidad genérica, peso medida o número de bultos, sus marcas o
signos exteriores, clase y si estuvieren embalados, la calidad de embalaje...ello es muy importante,
porque el transportador debe entregar la mercadería en buen estado, ya que él es el responsable. Por
ello el transportador debe dejar constancia en la carta de porte, donde dice observaciones, en el caso de
que el embalaje no este bien.
En el supuesto de que
el cargador, a pesar de estar mal embalado, insiste en que se la lleve, debe dejar constancia de ello,
porque en este caso se invierte la carga de la prueba.
3.-el flete convenido y si está o no pagado, es uno de los elementos objetivos.
4.-el plazo dentro del cual debe verificarse la entrega...es muy importante, porque es uno de los
supuestos en que el porteador puede incurrir en responsabilidad.
5.-todas las demás circunstancias que haya entrado en el convenio.

Circulación:
A los efectos de proveer sobre su posible circulación (transferencia de la carta de porte y con ella la titularidad
formal del derecho) el art. 166 posibilita que sea concebida a la orden o al portador. En estos supuestos
bastará respectivamente el endoso del cargador o la simple tradición manual para transferir todos los
derechos y obligaciones que emanan del contrato.
Si está concebida en forma nominativa deberá recurrirse al trámite previsto en le Cód. Civil para la cesión de
derechos.
Entre lo dispuesto por el art. 167 “título legal del contrato” y el art. 166 “a la orden o al portador” configuran a
la carta de porte como un título circulatorio o título de crédito invistiendo al portador como legitimario para
disponer de las mercaderías es decir, que asume la calidad formal de propietario.

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3.-Transporte de cosas y de personas: derechos y obligaciones de las partes: cargador, porteador,


destinatario, pasajero. Responsabilidad del transportador.

Transporte de cosas: la mayoría de los art. del C. Com. Se refieren al transporte de cosas, solo dos art. se
refieren al transporte de personas.
Contrato en que una de las partes (el porteador) se obliga mediante cierta retribución (porte) a llevar de un
punto a otro, en caso de no encargar la ejecución a un tercero (dependiente suyo o relacionado con él ) las
cosas que a tal fin le sean entregadas y ponerlas a disposición de la persona a la cual van dirigidas
(destinatario)

Elementos personales:
El contrato de transporte se formaliza pura y exclusivamente entre dos partes: el que entrega la mercadería
que es el cargador y el que conduce que es el acarreador, porteador o transportador.
El cargador entrega la mercadería al transportador para que este a su vez entregue a la persona a la cual va
dirigida, que es el destinatario. Pero este no es parte del contrato que se formaliza entre el cargador y
porteador, sino que se hace parte cuando se presenta a retirar la mercadería, en ese momento deja de ser
parte, ocupando su lugar el destinatario.
Puede suceder que el cargador y el destinatario sea una misma persona, en este caso, el contrato se
formaliza entre cargador y transportador.
Puede aparecer una cuarta persona que es el comisionista de transporte, se da el caso de que el cargador
encargue a una persona que entregue la mercadería al transportador. Es un intermediario entre el cargador y
porteador; a su vez, puede suceder que haya un intermediario en el lugar de destino, entre el transportador y
destinatario.
Elementos objetivos:
Tratándose de transporte de cosas, deben ser cosas ajenas, estén o no en el comercio, y los elementos son:
1.- cosa: la cosa puede ser, incluso ajena, no siendo necesario que sea el dueño, quien las entrega para su
traslado.
Además debe ser una cosa que, independientemente de estar o no en el comercio, pueda ser desplazada.
2.- flete: cuando se trata de transporte de cosas, el precio convenido se llama flete y es fijado de común
acuerdo entre las partes. Cuando se trata de transporte de personas, se llama pasaje. Si el precio es fijado
por el Estado, se llama tarifa.
El precio incluye el desplazamiento y las prestaciones accesorias que haya asumido el transportista. Puede
convenirse que el precio se pague en el momento de la conclusión del contrato o al llegar a destino.

Derechos y obligaciones en el contrato de transporte de cosas


Derechos y obligaciones del acarreador:
Para establecer los derechos del acarreador se debe tratar de acuerdo a tres etapas:
Anteriores al transporte:
Percibir el precio o el flete por adelantado.
Exigir carta de porte.
Rechazar bultos que se presenten mal acondicionados.
Durante el transporte:
Puede variar el camino si el convenido esta intransitable o peligroso o elegir el más corto y barato si
no se pacto una especial.
Posteriores al transporte:
Percibir el precio del acarreo total por vagón vacío.
Exigir la apertura de bultos en el acto de recepción.
Garantía de preferencia y de atención.
Reclamar gastos para evitar averías y reparación por daños de vicios propios de las cosas.
Derechos y obligaciones del cargador:
Los derechos que corresponden al cargador son:
Exigir un recibo de la carga.

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Variar el destino de la carga durante el viaje.


Ser indemnizado por perdidas y retardos.
Las obligaciones son las siguientes:
Entrega de la cosa transportada.
Pago del precio.
Pago de gastos accesorio.

Derecho y obligaciones del destinatario:


Los derechos del destinatario son:
Exigir la entrega de los efectos a él consignados.
Comprobar, a expensas suya, en el momento de la entrega, el estado de las cosas transportadas.
Ser indemnizado por la pérdida y avería de los efectos.
Reclamar administrativa o judicialmente la devolución de fletes por retardo en el transporte.
Las obligaciones del destinatario:
Retirar las cosas al llegar. En caso de que existan objetos olvidados y abandonados se deben anotar
en registros especiales y conservar en depósitos, se deben cuidar y conservar. La ley establece un
procedimiento de que se deben publicar avisos en los transparentes de la empresa y si no aparece el dueño
en el plazo que establece el reglamento se procede al remate de dichos efectos, con la intervención de la
autoridad de control (Secretaría De Transporte u Organismo De Control)
Pagar el porte y gastos.

Derechos y obligaciones en el contrato de transporte de personas:


Es el contrato por el cual una persona (generalmente una empresa) se compromete a conducir a otra, que
paga por ello una cantidad (pasaje o billete), al punto que desee o a alguno del recorrido que habitualmente
haga el vehículo.
El transportador se obliga a transportar a las personas a destino, sanas y salvas. Para ello deberá proceder
con diligencia, tanto respecto del material a utilizar, como de los cuidados en la realización propiamente dicha,
del transporte.
El empresario responde por los accidentes y no basta para eximirse, la demostración de haber sido diligente.
La supresión de responsabilidad legal es iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. La obligación
primordial del pasajero es la de pagar el precio por el servicio prestado. Además hay otros efectos que surgen
del contrato.

Derechos del pasajero:


Ser transportado hasta el punto de destino indicado en el boleto.
Continuar hasta al término, del viaje en el mismo coche señalado en el boleto
Retener su asiento no numerado cuando debe abandonarlo temporalmente
Asentar sus quejas u observaciones en el libro respectivo, que debe existir en todas las estaciones.

Obligaciones del pasajero:


Viajar en los coches correspondientes a la clase que indica el boleto, bajo pena pecuniaria si lo hace
indebidamente en uno de clase superior
No perturbar a los otros pasajeros
No dañar ni destruir cualquier objeto propiedad de la empresa, pues en caso de hacerlo deberá pagar
el monto del perjuicio ocasionado o deberá dar al jefe de la estación garantía satisfactoria de su pago.

Prohibiciones al pasajero:
Subir o bajar de los vehículos en movimiento, entrar o salir de ellos por otras portezuelas que las
correspondientes, viajar en los balcones o plataformas de los coches y trasladarse de uno a otro cuando no
hay comunicación autorizada, bajo sanción pecuniaria.
Usar dentro de los vehículos calentadores o lámparas particulares.
Llevar animales vivos o muertos en los coches, salvo excepciones autorizadas.

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La presencia de vendedores ambulantes no autorizados, de agentes de hoteles o de otra clase de


propaganda comercial, cocheros o mozos de cordel o limosneros.
Conducir en los trenes de pasajeros materiales explosivos.

Responsabilidad del transportador:


La responsabilidad del acarreador empieza a correr desde el momento en que recibe las mercaderías, por si
o por personas destinadas al efecto y no acaba hasta después de verificada la entrega.
Los derechos y obligaciones nacen desde que se produce el acuerdo de voluntades.
 Teoría de la culpa contractual:
Es de origen francés, se fundamenta en la norma del art. 103 que determina que el transportador asume la
responsabilidad contractual por pérdidas o averías de los objetos transportados. Es decir que la garantía nace
del contrato y es necesario que sea válida. Queda exonerado por vicio propio, caso fortuito o fuerza mayor. La
carga de la prueba la tiene quien pide la indemnización.
 Teoría de la presunción de culpa:
Argumentan que sucedido el incumplimiento contractual se presume la existencia de culpa del transportador,
pero a éste le basta con acreditar que obró con diligencia.
 Teoría del riesgo:
Se trata de una responsabilidad de naturaleza legal y objetiva que tiene por fundamento el riesgo profesional,
eximiéndolo en los casos que enumera la ley: vicio propio, caso fortuito y fuerza mayor.
Si hay perjuicio se debe responder porque el sujeto lucra o se beneficia con esa actividad. Aquí no se analiza
si hubo culpa, negligencia, violación del reglamento, si cumplió el contrato o no, aquí simplemente se generó
el perjuicio, entonces automáticamente se generará la responsabilidad.
Eximentes de responsabilidad del transportador

Corren por cuenta del cargador, no mediando estipulación contraria, todos los daños que sufrieren los
efectos, provenientes de vicios propios, fuerza mayor o caso fortuito. La prueba de cualquiera de estos
hechos incumbe al acarreador o comisionista de transporte.
El acarreador esta obligado a entregar los efectos cargados, en el mismo estado en que los haya recibido,
según resulta de la carta de porte, presumiéndose, en el silencio de esta, que lo ha recibido en buen estado y
sin vicios aparente de embalaje.
Los porteadores podrán rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados para el transporte. Pero si
el remitente insistiere en que se admita, el porteador estará obligado a conducirla, y quedara exento de
responsabilidad si hiciere constar en la carta de porte su oposición.
El porteador no será responsable del dinero alhajas o efecto de gran valor, si al tiempo de la entrega los
pasajeros o cargadores no hubiesen declarado su contenido y acordado las condiciones del Transporte. En
caso de perdida o averías no estar obligado a indemnizar mas del valor declarado.
Casos de atenuación: art. 177 C.Com.
Dicho art. señala que si se tratara de transporte de determinada especie de cosas frágiles o sujetas a fáciles
deterioros, de animales o bien de transporte hechos de un modo especial, los administradores de ferrocarriles
podrán estipular que las perdidas o averías se presumen derivadas del vicio de las mismas cosas
transportadas, de su propia naturaleza, o del hecho del remitente o del destinatario, si su culpa no fuera
probada.
La franquicia de este art. constituye una excepción al principio de responsabilidad en materia de transporte.
Es decir, hay supuesto que de acuerdo a la naturaleza de la mercadería a transportar en que la cantidad
entregada para que sea transportada, sea distinta la cantidad entregada al llegar.

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Eximiciòn
Pueden también existir cláusulas eximentes de responsabilidad. El art. 178: “ los porteadores podrán rechazar
los bultos que se presenten mal acondicionados para el transporte. Sin embargo, si el remitente insistiese en
que se admita, el porteador estará obligado a conducirlo, y quedara exento de responsabilidad si hiciera
constar en la carta de porte su oposición...Es decir que el transportador no obstante producirse el deterioro de
la cosa no incurra en responsabilidad.

Indemnización
Una vez producidos los supuestos de: pérdida avería o retardo es necesario accionar contra el responsable
( transporte de cosas). La indemnización tiene un carácter netamente objetivo solo se indemniza el daño
emergente
La acción de la demanda corresponde al cargador y pasa al destinatario cuando este es parte del contrato.
En caso de perdida según el 179: “ la indemnización que debe pagar el conductor en caso de perdida o
extravío , será tasada por peritos... “
En caso de averías el art. 180 dice: cuando el efecto de la avería o daños sean solo disminución en el valor o
en los efectos , la obligación del transportador se reduce a abonar lo que importe el menoscabo a juicio de
peritos...
En caso de retardo: el principio general es la perdida del flete. La pérdida es proporcional al retardo en que ha
incurrido; y cuando el retardo sea el doble que debió emplearse, la perdida es total( art. 188 C.Com.).
No será responsable si la tardanza hubiere provenido de caso fortuito o fuerza mayor o hechos de terceros.

4.- Depósito Mercantil: Concepto, Caracteres, Régimen Legal.


Concepto:
Es el contrato real por el cual una de las partes se obliga a guardar y conservar una cosa que la otra le
entrega, y a devolverla en el plazo convenido o cuando le sea requerido.

Caracteres:
Es real: se perfecciona con la entrega de la cosa.
Es no formal: puede realizarse por instrumento público o privado y aún verbalmente.
Es de ejecución continuada: el deber del depositario de custodia y conservación es permanente.
Es bilateral: engendra obligaciones para ambas partes.
Es oneroso. No se presume gratuito.
Es nominado: pues está previsto y regulado por el C. Com.

Régimen legal:
El C.Com. lo legisla en tres partes:
1.- Libro I Cap. I art. 8 inc. 5 (empresa de depósito).
2.- Libro II Titulo IV Cap. III: art. 123 a 131 ( de los barraqueros y administradores de casas de depósitos)
3.- Libro III Titulo 8 art. 572 a 579 (del depósito comercial)

comercialidad: 572. Sólo se considera comercial el depósito que se hace con un comerciante, o por cuenta
de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio.

Onerosidad : 573. El depositario puede exigir por la guarda de la cosa depositada, una comisión estipulada
en el contrato, o determinada por el uso de la plaza.
Si ninguna comisión se hubiese estipulado, ni se hallase establecida por el uso de la plaza, será
determinada por arbitradores. El depósito gratuito no se considera contrato de comercio.

Especies:

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Necesario o Voluntario: es voluntario cuando la elección del depositario depende de la voluntad del
depositante... es necesario, en caso de desastre y cuando se trata de efectos introducidos en casa destinada
a recibir viajeros.
Regular e irregular: regular, tiene por objeto cosa cierta ciertas y determinadas que el depositario debe
conservar y restituir...en el irregular, se trata de cosas consumibles: se debe restituir cosas equivalentes, lo
diferenciamos del mutuo atendiendo a la función de las partes.
Convencional, legal o judicial: según tenga origen en un contrato, en la ley o una disposición del juez.

Certificado de deposito ( warrant):


La ley 928/78 modificada por la ley 9643 que regulan el certificado de deposito
el warrant permite constituir un derecho prendario sobre mercaderías o productos que permanecen en
depósitos fiscales o particulares.
El dueño de los efectos recibe del depositario, como comprobante de su derecho un certificado de deposito y
el warrant, en los que se hacen constar, todas las circunstancias necesarias para identificar las mercaderías o
productos.
Para disponer de las mercaderías se deben presentar los títulos. El warrant separado del certificado
representa un derecho de prenda, que puede transmitirse mediante su simple endoso.
El certificado, separado del warrant, acredita la propiedad de la mercadería también puede transmitirse
mediante endoso.

5.- Mutuo Comercial. Concepto, caracteres, intereses: clases. Función. Anatocismo.


Concepto:
A esta figura lo define el CC al decir: habrá mutuo o empréstito de consumo, cuando una parte entregue a la
otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en tiempo convenido,
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad.
El art. 558 del C.Com. lo regula.
“El mutuo o préstamo esta sujeto a las leyes mercantiles, cuando la cosa prestada puede ser considerada
genero comercial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar entre comerciante, o teniendo el deudor esa
calidad”.
Este art. refiere a la comercialidad del mutuo. En este caso el código se aparta del criterio objetivo dándole
trascendencia a la calidad de sujeto para determinar el carácter comercial del acto.

Caracteres:
Es real: se perfecciona con la tradición de la cosa.
Es no formal: se perfecciona aún verbalmente, pero siempre debe haberse hecho la tradición.
Es conmutativo: las ventajas que se conceden son ciertas para las partes.
Es unilateral: el único que tiene obligaciones es el mutuario.
Es de ejecución diferida: media un lapso de tiempo entre la entrega de la cosa y el momento de la restitución
de la misma.
Es gratuito u oneroso: la regla general es que son gratuitos, salvo que lleven intereses legales o
convencionales.

Intereses: clases.
El mutuario debe al mutuante una compensación llamada intereses.
Ese interés puede ser: legal, convencional o moratorio.
Los intereses moratorios funcionan cuando se entra en mora y se es interpelado, se deben aunque las partes
no lo hayan pactado.
El art. 560 señala que: en los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses, o cuando estos
no están estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación hacen que corran desde
el día de la demanda, aunque ésta excediera el importe del crédito, y aunque el acreedor no justifique
pérdida o perjuicio alguno, y el obligado creyese de buena fe no ser deudor.

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En las deudas líquidas, los intereses corren desde la interpelación judicial, por la suma del crédito que
resulte de la liquidación. Los intereses deben calcularse sobre el valor de la cosa prestada, en el lugar y el día
que debe ser devuelta.
El art. 564 dice: los intereses moratorios deben calcularse según el valor de la cosa prestada al tiempo y en el
lugar en que la cosa deba ser devuelta. Si el tiempo y el lugar no se han determinado, el pago debe hacerse
al precio del tiempo y del lugar donde debía hacerse la devolución.
Todo pacto de intereses compensatorios se entiende prorrogado cuando no se devuelva la cosa en tiempo.
Así lo regula el art. 568: el pacto hecho sobre pago de réditos durante el plazo prefijado, para que el deudor
goce de la cosa prestada, se entiende prorrogado después de trascurrido aquel, por el tiempo que se demore
la devolución del capital no mediando estipulación contraria.
Los intereses deberán estipularse siempre en dinero. Así lo dispone el art. 563. los réditos de los prestamos
entre comerciantes se estipularán siempre en dinero, aún cuando el préstamo consista en efectos o géneros
de comercio.
Los réditos se pagarán en la misma moneda que el capital o suma principal.
Cuando se estipulen intereses sin declarar la cantidad ni el plazo rige el art. 565:mediando estipulación de
intereses, sin declaración de la cantidad a que estos han de ascender o del tiempo en que deben empezar a
correr, se presume que las partes se han sujetado a los intereses que cubran los bancos públicos y solo por
el tiempo que transcurra después de la mora.
Intereses judiciales: El deudor perseguido judicialmente y que litigue sin razón valedera, será condenado a
pagar un interés de hasta dos veces y media del que cobren los bancos públicos, debiendo los jueces graduar
en la sentencia el acrecentamiento de la tasa atendiendo a la mayor o menor malicia con que haya litigado el
deudor.
Siempre que en la ley o en la convención se hable de interés de plaza o interés corriente, se entiende los que
cobra el Banco Nación.

Anatocismo:
El Anatocismo o interés compuesto no esta autorizado por el C.Com., salvo determinados casos. El art. 569
dice: los intereses vencidos, pueden producir intereses, por demanda judicial o por una convención especial.
En los casos de demanda, es necesario que los intereses se adeuden a lo menos por un año.
Producen igualmente intereses los saldos líquidos de las negociaciones concluidas al fin de cada año.

Unidad Nº 7: Modalidades de las garantías comerciales:


1.- Fianza Comercial: Concepto. Caracteres. Comercialidad. Regulación Jurídica

Concepto:
Es una institución jurídica, por la cual un tercero (fiador) se constituye en garante, sin afectación de bienes
determinados, es decir, con todo el patrimonio, en tanto prenda común de sus acreedores, de la obligación
contraída o a contraer por el deudor afianzado.

caracteres:
Es un contrato consensual: basta con el simple acuerdo de las partes.
No es formal: no esta sujeto a ninguna forma especial, pero la fianza no se presuma.
Es unilateral y gratuito: en principio, la fianza es gratuita, ya el acreedor a nada se obliga con respecto al
fiador. En las relaciones entre fiador y deudor puede haber una retribución por la fianza prestada, pero esta
reacción es ajena a la fianza propiamente dicha.
Accesorio: de la obligación principal, a la cual se refiere y queda subordinado.
Abstracto: aún cuando la abstracción es impropia o relativa.
Las relaciones entre deudor y fiador no son oponibles al acreedor. Sin embargo, el fiador puede oponer al
acreedor la excepciones o defensas que atañen al deudor principal, aun contra la voluntad de este.

Comercialidad:

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La comercialidad la determina el objeto. Art. 478: “para que una fianza se considere mercantil, basta que
tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea
comerciante”..
La comercialidad de la fianza trae dos consecuencias:
Legislación aplicable: primero toda la legislación especial sobre fianza dadas por el Código de Comercio
hasta agotar el tema con los usos y costumbres comerciales y recién ante dicho vacío se completará con las
disposiciones de la fianza del Código Civil.
Solidaridad del fiador: viene del hecho de ser garantía de una obligación o contrato comercial, donde el fiador
o fiadores responderán siempre solidariamente, como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio de
excusión.solo puede exigir al acreedor que justifique que ha interpelado al deudor principal. Conserva el
derecho de señalar bienes del deudor si estuviesen libres para que sean embargados en primer termino.

Regulación jurídica
Libro segundo - de los contratos del comercio titulo v - de las fianzas y cartas de crédito capitulo i - de las
fianzas

478. Para que una fianza se considere mercantil, basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un
acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea comerciante.
479. Cuando el fiador aceptado por el acreedor, espontánea o judicialmente, llegare al estado de insolvencia,
no habrá derecho a exigir otro si el fiador no ha sido dado, sino en virtud de convención en que ha exigido el
acreedor tal persona determinada para la fianza.
480. El fiador o fiadores responden solidariamente como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio de
división ni el de excusión que nunca se admiten en materia comercial.
Pueden solamente exigir que el acreedor justifique que ha interpelado judicialmente al deudor.
481. Si el fiador fuese ejecutado con preferencia al deudor principal, podrá ofrecer al embargo los bienes de
éste, si estuviesen libres; pero si contra ellos apareciese embargo o no fuesen suficientes, correrá la
ejecución contra los bienes propios del fiador, hasta el efectivo pago del ejecutante.
482. El fiador, aun antes de haber pagado, puede exigir su liberación, casos:
1º Cuando es judicialmente reconvenido al pago de la deuda;
2º Cuando el deudor empieza a disipar sus bienes, o se le forma concurso;
3º Cuando la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo estipulado;
4º Cuando han pasado cinco años desde el otorgamiento de la fianza, si fue contraída por tiempo indefinido.
483. Si el fiador cobrara retribución por haber prestado la fianza, no puede pedir la aplicación de lo dispuesto
en el inciso 4º del artículo precedente.

Efectos de la fianza
 Entre deudor y fiador:
Hay una subrogación contra el deudor ocupa el lugar para repetir lo que dio origen al pago de fianza por parte
de él en función de la operación que tiene con el deudor.
El fiador tiene una acción directa para ejercer el derecho de repetición.
El fiador que pago se subrogo en los derecho del acreedor, puede pedir del deudor el reembolso del capital,
intereses y costos.
El pago voluntario y anticipado por el fiador no puede perjudicar al deudor principal, ya solo podrá intentar el
reembolso con vencimiento de la deuda.
 Entre el acreedor y el fiador:
El fiador o fiadores responden solidariamente como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio de
división ni de excusión, que nunca se admiten en materia comercial. Pueden solamente exigir que el acreedor
justifique que ha interpelado judicialmente al deudor (art. 480).
Si el fiador fuese ejecutado con preferencia al deudor principal, podrá ofrecer el embargo de los bienes de
este, si estuvieran libres, pero si contra ellos apareciere embargo o no fuesen suficientes, conserva la
ejecución contra los bienes propios de fiador, hasta el efectivo pago del ejecutante (art. 481)
 Entre los cofiadores:

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El cofiador que paga la deuda afianzada, queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios o
garantías del acreedor contra los otros cofiadores para cobrar a cada uno de estos la parte que le
correspondiese (2037 CC)

2.- Prenda comercial: concepto. Caracteres. Comercialidad. Diferencias con la prenda civil. Derechos y
obligaciones de las partes. Ejecución de la garantía.

Prenda comercial: concepto.


Art. 580: El contrato de prenda, es aquel por el cual el deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor
una cosa mueble, en seguridad y garantía de una operación comercial.

La preferencia integra el concepto mismo de la prenda, porque se entrega el bien mueble en garantía de una
obligación comercial, y esa entrega le confiere al acreedor prendario el derecho de preferencia, no sobre la
cosa sino sobre lo que resulta de la venta.
El acreedor prendario no puede quedarse nunca con la cosa, la tiene que vender y de esa manera se cobra, y
es preferente a otros acreedores que tiene el deudor.
El rasgo tipificante es el desplazamiento de la cosa dada en garantía en manos del acreedor o tercero
designado.

Caracteres:
Es un contrato: así lo legisla el C.Comercio.
Es real: porque se perfecciona con la entrega de la cosa, antes solo hay promesa de prenda.
Es unilateral: porque una vez que el deudor entrega la cosa al acreedor, el contrato queda perfeccionado.
Engendra obligaciones para una sola de las partes, el acreedor prendario que debe conservar la cosa para
luego restituirla.
Es no formal: entre las partes queda perfeccionado con la entrega de la cosa; pero respecto a terceros, según
el art. 581, se requiere documento escrito, no basta con la simple entrega.
Es accesorio: porque según el art. 580, se da en seguridad y garantía de una obligación principal.
Convencional: puesto que la única forma de constituirse que se reconoce es por acuerdo de partes.
Es especial: tanto la obligación garantizada como la cosa afectada al cumplimiento de la obligación deben ser
perfectamente individualizadas.
Indivisible: porque aunque la cosa dada en prenda y la obligación garantizada sea divisible, el deudor no
puede ser obligado mientras no cumpla el total de la obligación asumida..
Es expresa: debe cumplirse con todos los recaudos.
Es pública: la publicidad se hace a través de la entrega.
Es de desplazamiento: puesto que requiere de la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor o a un
tercero que haya recibido el encargo de conservar la cosa en beneficio del acreedor.

Requisitos:
Para dar en prenda comercial: ser dueño
sujetos Capacidad: Deudor: capacidad de enajenar
Acreedor: capacidad para contratar

Bs. muebles
objeto
Mercaderías
Título de la deuda pública
Acciones
Papeles de crédito

Comercialidad.
La prenda es un contrato comercial que se encuentra enunciado en el inc 10 del art. 8 y tiene su regulación a
partir del art.510. es un acto de comercio por conexión.

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Diferencias con la prenda civil.


La prenda civil garantiza una obligación civil; la prenda comercial garantiza una obligación u operación
comercial.
Tanto una como la otra tienen carácter real entre las partes, pero para poder oponerla ante terceros, el
C.Comercio exige documento escrito; en cambio en C.Civil es más formalista, ya que establece que solo
puede constituirse por instrumento público o privado de fecha cierta.
La prenda comercial solo requiere que sea por escrito y la fecha cierta se puede probar por cualquier medio
de prueba comercial.
La prenda civil es bilateral imperfecta y exige dos ejemplares.
La prenda comercial es unilateral, bastando un solo ejemplar.
El C. Civil prohíbe a las partes pactar formas de enajenación mientras que el C.Comercio autoriza pactar un
modo de enajenación especial.
En la prenda civil, en caso de incumplimiento, el acreedor debe necesariamente recurrir a la justicia para su
venta.
En la prenda comercial, el acreedor puede proceder directamente a la venta sin intervención judicial.
Según el C.Civil, la prenda de crédito debe ser notificada al deudor y según el C.Comercio requiere la simple
entrega de los títulos.
La materia civil contempla un régimen normativo para tratar la prenda , como un derecho real, en el C.Com.
se la trata como un contrato

Derechos y obligaciones de las partes.


Derechos del acreedor:
Derecho de retención: el acreedor puede y debe retener la cosa, sea directamente o por intermedio de un
tercero designado.
Derecho de persecución: el acreedor puede perseguir la cosa en poder de terceros, incluso del deudor,
cuando ha sido privado sin consentimiento de la tenencia de ella.
Derecho de ser pagado por los gastos desembolsados para la conservación de la cosa en buen estado,
percibir frutos e intereses.
Exigir otra cosa de igual valor.
Vender la cosa prendada.
Derecho a cobrar indemnización por parte de la aseguradora si la cosa es destruida.
En caso de expropiación, extiende su derecho sobre la indemnización.

Obligaciones del acreedor.


Debe conservar la cosa en buen estado.
No puede abusar de la misma
En caso de pérdida o deterioro por su culpa, debe indemnizar al deudor.
Extinguida la obligación principal, debe restituir la cosa a su dueño.
Si la cosa es vendida judicialmente, debe rembolsar al deudor el excedente que resulte de dicha operación.

Derechos y obligaciones del constituyente de la prenda:


Derechos:
Controlar si el acreedor conserva la cosa en buen estado y si constata que este abusa de ella, puede pedir el
secuestro, entregando la cosa a un tercero como depositario judicial.
A ser indemnizado por la pérdida o deterioro de la cosa, sobrevenida por culpa o negligencia del acreedor.
Disponer de la cosa como propietario, respetando la tenencia del acreedor y sin perjudicarlo.
Exigir la restitución de la cosa una vez extinguida la obligación principal y con ella la prenda. En caso de venta
judicial tiene derecho al excedente si lo hubiera.

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Obligaciones:
Responde de la evicción en la cosa pignorada.
Entregara al acreedor otra cosa de igual valor si la primitiva era ajena, y ha sido restituido al dueño.
Pagar al acreedor la expensa necesaria que hizo en la conservación de la cosa y los gastos útiles o de
mejoras siempre que hayan aumentado el valor de la cosa.
Indemnizar al acreedor por los perjuicios que la cosa le hubiere ocasionado.

Ejecución de la garantía.
La venta judicial de la cosa es una consecuencia del carácter patrimonial de la obligación garantizada, con la
finalidad de satisfacerse por el equivalente, con el producido de ella.
Los modos de venta pueden ser:
Extrajudicial: el art. 585 autoriza al acreedor a proceder a la venta de la cosa pignorada en remate público y
anunciado con 10 días de anticipación; esto es sin perjuicio de que las partes convengan una forma especial
de enajenación. Si no hay fecha establecida, el acreedor puede pedirla cuando crea conveniente sin estar
obligado a indemnizar al deudor por el perjuicio que le puede ocasionar la diferencia del precio, es decir, entre
el obtenido y el que se hubiese conseguido de venderse inmediatamente después de vencer la obligación.
Vendida la cosa, el acreedor hará la liquidación entregando el saldo al deudor si lo hubiere. Pero por el saldo
insoluto, el acreedor carece de preferencia.
Si la cosa prendada consistiese en títulos de renta, acciones de compañías u otros papeles de comercio
negociables en la bolsas o mercados públicos, podrá hacerse la venta por medo de corredor, al precio de
cotización al día siguiente del vencimiento.
Se trata de una ejecución directa.

Judicial: el acreedor, si considera conveniente a sus intereses, puede accionar judicialmente.

3.- Prenda con registro: concepto. Caracteres. Regulación jurídica. Constitución y clases de prenda:
fija y flotante. Derechos y obligaciones de las partes.
Concepto:
Es el derecho real constituido a favor de los acreedores, mediante la inscripción registral, para asegurar el
pago de una suma de dinero o garantizar el cumplimiento de cualquier clase de obligación a la que los
contrayentes le atribuyan un valor consistente en una suma de dinero; recayendo prevalecientemente sobre
cosas muebles del deudor o un tercero que están en poder de estos.

Caracteres:
Convencional: solo puede tener nacimiento en un contrato.
Especial: tanto el bien afectado a la garantía como el crédito al que accede deben determinarse con precisión.
Accesorio: porque se constituye en garantía de una obligación principal.
Mobiliaria: solo recae sobre bienes muebles.
Indivisible: cada uno de los bienes pignoradas y cada parte de ello están afectados en garantía de todo la
deuda y de cada parte de ella. La indivisibilidad es de la naturaleza y no de la esencia de la prenda con
registro.
Expresa: debe resultar en forma explícita del contrato respectivo, no conociendo nuestro derecho la prenda
tácita.
Solemne: con relación a terceros, pues para oponerla a estos, debe constar en instrumento público o en los
formularios oficiales e inscribirse en el registro respectivo.
Pública: publicidad que se hace respectiva mediante la inscripción en el registro especial creado por la ley.
Oneroso: porque las ventajas que procura una y otra parte, no le son concedidas sino por una prestación que
ella le ha hecho o que se obliga a hacerlo a otra.
Consensual: se constituye por acuerdo de voluntad entre las partes.

Regulación jurídica

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En 1995 sale el decreto 897 con el pretexto de ordenar y actualizar la ley de prenda con registro que era el
decreto ley Nº 15348/46 . la pretensión del decreto 897/95 era la actualización de la legislación de prenda con
registro por un cambio en las leyes económicas argentinas, por ej. La ley 23928/91 ley de convertibilidad, que
modificó la economía argentina.
Con el decreto 897/95 lo que se buscaba era actualizar y ordenar, que es en sí lo que menos hace el decreto,
porque lo que más hace es reformar la ley, por ej. Derogando el art. 5 de la ley 15348/46 donde establecía
taxativamente los acreedores a cuyo favor puede constituirse.
Este decreto no es de ninguna de las clases de decreto establecidas por la CN, que lo único que hace es
darle una presunción de legitimidad de la ley y tener una fuerza ejecutoria siempre y cuando nadie lo haga
caer por un recurso de inconstitucionalidad.

Artículo 1.- La prenda con registro puede constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el
cumplimiento de cualquier clase de obligaciones, a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la
garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero.

2.- Los bienes sobre los cuales recaiga la prenda con registro quedarán en poder del deudor o del tercero que
los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.
3.- Los bienes afectados a la prenda garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre ellos, el importe de
la obligación asegurada, intereses y gastos en los términos del contrato y de las disposiciones del presente.

El privilegio de la prenda se extiende, salvo convención en contrario, a todos los frutos, productos, rentas e
importe de la indemnización concedida o debida en caso de siniestro, pérdida o deterioro de los bienes
prendados.

4.- El contrato produce efectos entre las partes desde su celebración y con respecto a terceros, desde su
inscripción en la forma establecida en el presente.
5.- La prenda con registro podrá constituirse a favor de cualquier persona física o jurídica, tenga o no
domicilio en el país.
6.- Los contratos de prenda que establece el presente se formalizarán en documento privado, extendiéndose
en los formularios respectivos que gratuitamente facilitarán las Oficinas del Registro de Prenda, cuyo texto
será fijado en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

7.- Durante la vigencia de un contrato prendario, el dueño de los bienes no puede constituir, bajo pena de
nulidad, otra prenda sobre éstos, salvo que lo [ver nota] autorice por escrito el acreedor.
8.- El dueño de los bienes prendados puede industrializarlos o continuar con ellos el proceso de su utilización
económica; los nuevos productos quedan sujetos a la misma prenda.

En el contrato de prenda puede estipularse que los bienes se conservarán en el estado en que se encuentren,
sin industrializarlos, ni transformarlos.

9.- El dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos, pudiendo hacerlo solamente en el caso que el
adquirente se haga cargo de la deuda garantizada, continuando en vigor la prenda bajo las mismas
condiciones en que se constituyó, inclusive en cuanto a la responsabilidad del enajenante. La transferencia se
anotará en el Registro y se notificará al acreedor mediante telegrama colacionado.

Constitución y clases:
Los contratos de prenda que establece la ley se formalizan en documentos privados, extendiéndose los
formularios que en forma gratuita facilita la oficina del registro de prenda, cuyo texto será fijado en la
reglamentación de dicte el poder ejecutivo.

Instrumento púb.: requiere dos copias


simples, firmados y sellados por el

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Decreto reglamentario autoriza la escribano


formación por Instrumento priv.: a través de
Nº 10.574 formularios oficiales.

Clases:
Prenda fija
Afecta solamente materiales específicamente determinados y el privilegio que nace de ellas solo puede ser
ejercido sobre el producido de ellos.
10.- Pueden prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos aunque estén
pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por su destino, incorporadas a una finca hipotecada,
sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario.
11. En el contrato son esenciales las siguientes especificaciones que deberán constar en la respectiva
inscripción:
a) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del acreedor;
b) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del deudor;
c) Cuantía del crédito y tasa del interés, tiempo, lugar y manera de pagarlos;
d) Particularidades tendientes a individualizar los bienes prendados. Si la prenda recae sobre ganados,
éstos serán individualizados mediante indicaciones sobre su clase, número, edad, sexo, grado de
mestización, marca, señal, certificado o guía con mención del número de inscripción, fecha de ésta, oficina
en que la marca o señal está registrada y la que haya expedido la guía o certificado. Si se trata de otros
bienes, la individualización será lo más específica posible en cuanto a cantidad, calidad, peso, número,
análisis, marca de fábrica, patente, controles a que estén sujetos y cualesquiera otras particularidades que
contribuyan a individualizar los bienes. Se considera que la prenda de un fondo de comercio no incluye las
mercaderías del negocio; y que comprende las instalaciones, contratos de locación, marcas, patentes y
enseñas, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y todos los derechos que comporta la
propiedad comercial, industrial y artística.
En el caso de que las especificaciones estatuidas en este inciso d) ya figuren en una inscripción
anterior, no deben reproducirse, sino que se mencionará indicando dónde se encuentra;
e) Especificación de los privilegios a que estén sujetos los bienes en el momento de celebrarse el
contrato de prenda;
f) Especificación de los seguros si los bienes están asegurados.

Prenda flotante
Recae sobre la mercadería existente en un comercio o empresa, la cual puede ser vendida legítimamente por
el propietario, siempre que la reemplace por otra igual, sobre la cual recaerá la prenda. La garantía flotante es
condicional y suspensiva que flota sobre el patrimonio del deudor sin ser tocado, mientras no suceda uno de
los hechos previstos y determinados por la ley ( incumplimiento), llegado ese momento la garantía desciende
sobre el patrimonio del deudor.
14.- Sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o
industrial, puede constituirse prenda flotante, para asegurar el pago de obligaciones. Este tipo de prenda
afecta las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación, tanto como las que se
adquieran, para reemplazarlas; y no restringe, la disponibilidad de todas ellas, a los efectos de la garantía.
15. En el contrato son esenciales las siguientes especificaciones que deberán constar en la respectiva
inscripción:
a) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del acreedor;
b) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del deudor;
c) Cuantía del crédito y tasa de interés, tiempo, lugar y manera de pagarlo;
d) Particularidades tendientes a individualizar los bienes prendados, especificando si son o no fungibles,
determinando en el primer caso su especie, calidad, graduación y variedad;

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e) Especificación de los privilegios a que están sujetos los bienes en el momento de celebrarse el
contrato de prenda;
f) Especificación de los seguros que existan.

Derechos y obligaciones de las partes:


Derecho del acreedor:
 Fiscalización: tiene derecho a inspeccionar los bienes prendados para comprobar si se los conserva
en buenas condiciones.
 Secuestro de los bines pignorados:
a)si el prendante hace uso indebido de los bienes, no conserva en buen estado o ejercer actos que
puedan disminuir su valor.
b)cuando el prendante se niega a permitir a inspección de los bienes al acreedor.
c)si el prendante pretende trasladar o traslada los bines fuera del lugar donde se constituyó.
 Embargo preventivo: sobre los bines del deudor o del endosante, en caso de notoria desvalorización
del bien pignorado.
 Ceder el contrato esta permitido así como trasmitirlo por vía de endoso.
 Ejecución prendaria: el acreedor está facultado a iniciar contra el deudor la acción ejecutiva
persiguiendo el cobro de su crédito con preferencia sobre el producido de la expropiación forzada del
bien afectado.
 Oposición a la constitución de una nueva prenda: solo se podrá hacer durante la vigencia del contrato
de prenda, y el deudor solo podrá oponerse con autorización escrita del acreedor.
Derechos y obligaciones del prendante:
 Posesión: no hay desplazamiento de la cosa.
 Uso: el dueño puede usarla conforme a su destino
 Venta de frutos y productos: solo puede venderlos en la época adecuado y previo pago de la parte
proporcional de la deuda garantizada.
 Traslado: los bines pignorados no pueden ser trasladados por el prendante, sin que el encargado del
registro deje constancia del desplazamiento en el libro del registro y en el certificado de prenda y
notifique al acreedor, al endosante y a la oficina que haya expedido el certificado.
Constitución de nueva prenda: se puede constituir nueva prenda sobre el bien pignorado con la condición de
que el acreedor lo autorice por escrito

4.-Ejecución prendaria:
26.- El certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. La acción
ejecutiva y la venta de los bienes se tramitarán por procedimiento sumarísimo, verbal y actuado. No se
requiere protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado ni de las convenciones anexas.
27.- Están obligados solidariamente al pago, el deudor prendario y los endosantes del certificado.
28.- La acción prendaria compete al juez de comercio del lugar convenido para pagar el crédito, o del lugar en
que según el contrato se encontraba o se encuentran situados los bienes, o del lugar del domicilio del deudor,
a opción del ejecutante.

29.- Presentada la demanda con el certificado se despachará mandamiento de embargo y ejecución como en
el juicio ejecutivo; el embargo se notificará al encargado del Registro y a las oficinas que perciban patentes o
ejerciten control sobre los bienes prendados. La intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo
decreto en que se dicten las medidas anteriores, se citará de remate al deudor, notificándole que si no opone
excepción legítima en el término de tres (3) días perentorios, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la
venta de la prenda.

30.- Las únicas excepciones admisibles son las siguientes:

1º Incompetencia de jurisdicción;

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2º Falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante;


3º Renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor;
4º Pago;
5º Caducidad de la inscripción;
6º Nulidad del contrato de prenda.

Las excepciones de los incisos 1, 5 y 6 deberán resultar del contrato mismo; la del inciso 2 de las constancias
de autos; las de los incisos 3 y 4 de documentos emanados del acreedor y presentados con el escrito
oponiendo excepciones.
Las excepciones que no se funden en las causas indicadas, serán desestimadas de inmediato, sin perjuicio
de la acción ordinaria que puede ejercer el demandado. El juez resolverá sobre las excepciones dentro del
término de tres (3) días, haciendo lugar a ellas y rechazando la ejecución o desestimándolas y mandando
llevar adelante la ejecución, ordenando la venta de los bienes en la forma establecida en el artículo 29. Esta
resolución será apelable dentro del término de dos (2) días en relación y al solo efecto devolutivo.

31.- La subasta de los bienes se anunciará con diez (10) días de anticipación mediante edicto que se
publicará tres veces. Cuando en el contrato no se haya convenido que el acreedor tiene la facultad de
proponer a la persona que realizará la subasta, el juez designará para esto un rematador. Para la designación
se preferirá a los que estén domiciliados en el lugar donde se realizará la subasta o en las cercanías. La base
de la venta será el importe del crédito garantizado con la prenda.

32.- No se suspenderá el juicio por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea
orden escrita de juez competente dictada previa consignación en pago de la deuda, sus intereses y costas,
salvo lo dispuesto en el artículo 38.
33.- En caso de muerte, incapacidad, ausencia o concurso del deudor, la acción se iniciará o continuará ante
la jurisdicción establecida en el artículo 28, con los respectivos representantes legales. Si éstos no se
presentaren a juicio después de ocho (8) días de citados personalmente o por edictos, si no se conociera su
existencia o domicilio, el trámite se seguirá con intervención del defensor de ausentes.

34.- La iniciación del juicio de ejecución de prenda implica la apertura de un concurso especial con los bienes
que comprende.
35.- En ningún caso los jueces ordenarán la subasta de bienes muebles, sin previo requerimiento del deudor,
para que en término perentorio manifieste si los bienes embargados están afectados a la prenda que
establece el presente. En caso de silencio se aplicarán las sanciones del artículo 45, inciso g) y en el de falsa
declaración las establecidas en el artículo 44. Cuando se tratare de bienes sujetos al pago de una patente
especial, sometidos al control de alguna oficina pública, o de fondos de comercio, será necesario antes de la
enajenación judicial o privada, el informe previo del Registro de Prenda que corresponde. En estos casos el
que adquiriera bienes de buena fe acreditada en certificados que los [ver nota] declaren libres [ver nota] de
gravamen prendario, está exento de toda responsabilidad emergente de la prenda.

36.- Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la
cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en
caso de falta de pago, salvo lo dispuesto por el artículo 39.
37.- En la misma ejecución prendaria se harán los trámites tendientes a cobrar el saldo de la obligación no
satisfecho con el precio de la cosa prendada.
38.- No se admitirán tercerías de dominio ni de mejor derecho en el trámite de la ejecución prendaria, salvo la
del propietario de los objetos prendados en el momento de su constitución, la del comprador de buena fe del
artículo 41 y del acreedor privilegiado del artículo 42, quienes deberán otorgar una caución bastante para que
se suspenda el juicio o la entrega de fondos.

39.- Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera
autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter

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internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el
país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al
acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos
prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor
pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta
extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso,
incapacidad o muerte del deudor .

40.- El beneficio de la inembargabilidad establecido en las leyes nacionales o provinciales vigentes o que se
dicten en adelante, se considerará subsistente aunque se trate de embargos despachados en los juicios de
ejecución reglados por el presente, salvo cuando la prenda garantice al acreedor el cobro del precio de venta
de las cosas afectadas a dicha prenda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

17.- La inscripción de los contratos prendarios se hará en el Registro de Prenda, el que funcionará en las
oficinas nacionales, provinciales o municipales que determine el Poder Ejecutivo nacional y con arreglo a la
reglamentación que el mismo fijará. Los trámites ante el Registro de Prenda quedan sujetos al arancel que fije
el Poder Ejecutivo nacional.
18.- El Registro de Prenda expedirá certificados y proporcionará informaciones a requerimiento judicial, de
establecimientos bancarios, de escribanos públicos con registro y de quien compruebe un interés ante el
encargado del mismo.

19.- Para que produzca efecto contra terceros desde el momento de celebrarse el contrato, la inscripción
debe solicitarse dentro de las veinticuatro (24) horas. Pasado ese término, producirá ese efecto desde que el
contrato se presente al Registro.

El certificado que sobre determinados bienes no aparece inscripto en ningún contrato prendario, tendrá
eficacia legal hasta veinticuatro (24) horas de expedido; al solicitarse este certificado se mencionarán las
especificaciones establecidas en los artículos 11, inciso d) y 15, inciso d).

20.- Dentro de las veinticuatro (24) horas de serle presentado el contrato, el encargado del Registro hará la
inscripción y la comunicará en otro término igual y por carta certificada, a los acreedores privilegiados a que
se refieren los artículos 11, inciso e) y 15, inciso c) y a las oficinas públicas indicadas en el artículo 13 y a los
demás registros donde debe hacerse la anotación.
21.- Las oficinas públicas o particulares que expidan certificados de transferencia o guías para el traslado de
ganado o frutos, o patentes, o que de cualquier manera les incumba controlar los bienes gravados con
prenda, no podrán expedir ni tramitar documentos de transferencia de propiedad ni de sus registros sin que
en los documentos se inserte la constancia de que están prendados.

22.- Una vez que haga la inscripción, el encargado del Registro dejará constancia de ello en el contrato
original en el certificado de prenda que expida, con las formalidades que prescriba el decreto reglamentario.
23.- El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más
allá de cinco (5) años contados desde que la prenda se ha inscripto, al final de cuyo plazo máximo la prenda
caduca. Podrá, sin embargo, reinscribirse por igual término el contrato no cancelado, a solicitud de su legítimo
tenedor dirigida al encargado del Registro antes de caducar la inscripción. Si durante la vigencia de ésta se
promoviera ejecución judicial, el actor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por el indicado
término, todas la veces que fuera necesario.

24.- El contrato prendario inscripto es transmisible por endoso y el endoso también debe ser suscripto en el
Registro para producir efectos contra terceros. El régimen sobre endosos del Código de Comercio regirá la
forma y efectos del endoso de que trata este artículo; pero la falta de protesto no hará caducar la

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responsabilidad de los endosantes siempre que, en el término de treinta (30) días, contados desde el
vencimiento de la obligación prendaria, el tenedor inicie su acción notificándola a los endosantes.

25.- La inscripción será cancelada en los casos siguientes:

a) Cuando así lo disponga una resolución judicial;


b) Cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite adjuntando certificado de prenda endosada
por su legítimo tenedor; el certificado se archivará en el Registro con la nota de que se ha cancelado la
inscripción;
c) El dueño de la cosa prendada puede pedir al Registro la cancelación de la garantía inscripta adjuntando el
comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el Banco oficial más próximo al lugar donde está
situada la cosa, a la orden del acreedor. El encargado del Registro notificará la consignación al acreedor
mediante carta certificada dirigida al domicilio constituido en el contrato. Si el notificado manifestara
conformidad o no formulara observaciones en el término de diez (10) días a partir de la notificación, el
encargado hará la cancelación. En el caso de que objetara el depósito, el encargado lo comunicará al deudor
y al banco para que ponga la suma depositada a disposición del depositante quien puede promover juicio por
consignación.

41.- En caso de venta de cosa prendada como libre, aunque fuera a título oneroso, tendrá el acreedor
prendario derecho a ejercer la acción persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones
penales contra el enajenante, que prescribe el artículo 44.

42.- La prenda no perjudica el privilegio del acreedor por alquileres de predios urbanos, por el término de dos
(2) meses; ni al de predios rurales por un año de arrendamiento.

Es lo mismo que se trate de alquileres a pagar por adelantado o después de vencer los respectivos períodos
de arrendamiento.
A tal efecto, igual situación que el locador tiene quien ha cedido el uso y goce de un inmueble rural a cambio
de una prestación en especie.
El privilegio que se reconoce en este artículo requiere que el contrato de locación o el que a éste se equipara,
se haya inscripto antes de la prenda en el Registro de Prenda, o que los créditos consten en el contrato de
prenda. La omisión del deudor de dejar esa constancia le hará pasible de las sanciones penales establecidas
en el artículo 45, inciso a).

Venta de bienes
43.- En el caso de venta de los bienes afectados, sea por mutuo convenio o ejecución judicial, su producto
será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes:

1º Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados, incluso sueldos y salarios, de
acuerdo con el Código Civil. Incluyese en los gastos de conservación el precio de locación necesario para la
producción y mantenimiento del objeto prendado durante la vigencia de la prenda;
2º Pago de los impuestos fiscales que graven los bienes dados en prenda;
3º Pago del arrendamiento del predio, si el deudor no fuese propietario del mismo, en los términos del artículo
42. Si el arrendamiento se hubiese estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que le sea entregado
en esa forma;

4º Pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado;


5º Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se adeuden con anterioridad
al contrato, siempre que el Código Civil le reconozca privilegio.

Los créditos del inciso 1 gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia del producto
de la venta.

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Será nula cualquier estipulación incorporada al contrato prendario con la finalidad de establecer que la cosa
prendada pueda liquidarse en forma distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que, después de
vencida la obligación prendaria, las partes acuerden la forma de liquidación que más les convenga, salvo lo
dispuesto en el artículo 39.

Sanciones penales
44.- Será pasible de las penas establecidas en los artículos 172 y 173 del Código Penal, el deudor que
disponga de las cosas empeñadas como si no reconociera gravámenes, o que constituya prenda sobre
bienes ajenos como propios, o sobre éstos como libres estando gravados.
45.- Será reprimido con prisión de quince (15) días a un año:

a) El deudor que en el contrato de prenda omita denunciar la existencia de privilegios de acuerdo con los
artículos 11, inciso e) y 15, inciso e);
b) Los encargados de la oficina, determinados en el artículo 19, que omitan el cumplimiento de las
disposiciones allí establecidas;
c) El deudor que efectúe el traslado de los bienes prendados sin dar conocimiento al encargado del registro,
de acuerdo con el artículo 9; con excepción de los comprendidos en el artículo 14;

d) El deudor que abandonare las cosas afectadas a la prenda con daño del acreedor. Esta sanción es sin
perjuicio de las responsabilidades que en tales casos incumben al depositario de acuerdo con las leyes
comunes;
e) El deudor que omite hacer constar en sus balances o en sus manifestaciones de bienes la existencia de
créditos prendarios;
f) El que titulándose propietario o comprador de buena fe promoviera sin derecho una tercería de dominio y
obtuviera la paralización de juicio prendario, aunque bajo caución;

g) El deudor que omitiera denunciar la existencia del gravamen prendario sobre los bienes embargados cuya
venta se dispusiera judicialmente, en los juicios incoados por un tercero extraño al acreedor prendario;
h) El deudor que deteriorase las cosas afectadas a la prenda. Se presume que las cosas prendadas son
buenas y se encuentran en buen estado si no resultare lo contrario del certificado de prenda;
i) El prestamista que simulara una operación inexistente, bajo la apariencia de un contrato de prenda con
registro.

46.- El encargado del Registro que expida certificados falsos incurrirá en la pena establecida por el artículo
292 del Código Penal.
47.- El Estado responde por los daños emergentes de irregularidades o errores que se cometan por sus
funcionarios en cuanto a inscripciones y certificados o informes expedidos por el Registro de Prenda.
48.- Las disposiciones civiles de fondo y forma del presente quedan incorporadas a la legislación respectiva, y
se aplicará el Código de Comercio en lo que sea pertinente. Las disposiciones penales quedan incorporadas
al Código Penal.

49.- Los contratos celebrados según la ley 9644 se regirán por sus disposiciones, salvo que los contratantes
convengan en que quedan sujetos al presente régimen legal.
50.- Queda derogada toda prescripción legal que se oponga a la presente.

Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

Bolilla Nº 8 seguros
1.- Concepto, Origen Y Evolución.
El seguro procede de la necesidad del hombre y atiende a su satisfacción.

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El contrato característico de seguro privado es aquel en el que una parte (asegurador), contra el pago de una
prima, se obliga a indemnizar al asegurado, dentro de los límites convenidos, del daño que experimente a
consecuencia de un siniestro o pagarle un capital, o renta, al verificarse un evento atinente a la vida humana.
Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o
cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto.
El carácter destacable de este contrato es su aleatoriedad para ambas partes.

Origen:
La economía y el derecho antiguo no conocieron el seguro a prima fija. En Roma, la fidejussio indemnitatis, el
nauticum faenus, la pecunia trajecticia, eran instituciones próximas.
En la edad media, las zuildas eran instituciones de asistencia, en las cuales las primas no estaban en relación
con las prestaciones.
El seguro nació en las ciudades Italianas del medioevo, bajo a forma de un préstamo gratuito y luego como
venta por pecio a pagarse si la cosa no llegaba a destino. Apareció en el siglo XV con el seguro marítimo; los
primeros documentos conocidos son italianos y las primeras normas legislativas surgieron en Pisa, Florencia
y Génova.
Evolución:
El contrato ha evolucionado lentamente. Cada rama ha sufrido una evolución análoga: practicada en sus
comienzas, llega a la etapa científica momentos en que es el comienzo del verdadero seguro. No hay acuerdo
en la determinación de las distintas etapas, no está concorde en que la organización de la empresa
aseguradora sobre datos técnicos inicia el período científico y que se inicia una nueva etapa con la
regulación contemporánea de esa empresa y del contrato, con la aparición de nuevas formas (seguros
sociales, colectivo, obligatorio, etc.) y en la cual predomina la valoración de la función social del seguro, que
impone la activa intervención estatal en la captación técnico- económica de las empresas y el control de las
cláusulas contractuales ( art. 158)
El seguro de incendio se introduce en Inglaterra a consecuencia del incendio de Londres en 1666. En
Alemania, en el S.XVII surgió para los inmuebles y luego para los muebles mucho después.
En Francia se conoce desde comienzos del SXVIII las cajas de ahorro.
El seguro de vida surgió en Inglaterra en el SXVI para rescatar presos de los turcos y en Italia para el
embarazo, bajo la forma de un seguro temporario de vida. Este seguro fue prohibido, pero luego admitido en
Francia si mediaba consentimiento de la persona asegurada y la fijación de la indemnización máxima
conforme al interés del asegurado.
El seguro de responsabilidad civil tuvo su origen en el renacimiento con el abordaje, en el derecho marítimo.
Su progreso se vio dificultado, por los principios de “no hay responsabilidad sin culpa” y que el asegurador
no indemniza los daños derivados de actos o hechos culposos del asegurado y sus dependientes.
El contrato de reaseguro apareció en el s. XIV, pero su desenvolvimiento es mas bien reciente.
En el SXIX la codificación de los seguros marítimos y terrestres es un hecho, pero lo mismo queda
rápidamente retrasada con la nueva realidad de la empresa.
El SXX la codificación toma una base sistemática, con una parte general dedicada a normas comunes y con
otra dedicada a los subtipos que la ley considera.
Bruck reconoce tres períodos:
1.- desde sus orígenes hasta mediados del SXV, en que se hechan las bases de la institución
2.-hasta comienzos del SXVIII, es donde aparecen, al lado del derecho consuetudinario, las disposiciones
legales, se crean los fundamentos y se establece la primera tabla de mortalidad de Halley.
3.-el tercer período, desde comienzos del SXVIII hasta nuestros días, se caracteriza por la codificación del
derecho de los seguros.

2.- Contrato De Seguro: Concepto Caracteres. Comercialidad. Elementos generales: sujeto,


consentimiento, reticencia: efectos, objeto y plazo del contrato.

Concepto:

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Art. 1 de la ley 17.418 dice: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o
cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto.”
Caracteres:
Es un contrato: pues el seguro debe surgir del acuerdo de voluntades.
Es consensual: se perfecciona con acuerdo de las partes.
Es de adhesión: cuando uno pretende tomar un seguro, son muy pocas las cosas que puede variar, porque
las condiciones ya están impresas. Las primas no son establecidas por el asegurador, ellas deben ser
autorizadas por la Superintendencia de Seguros. El asegurador no puede modificar nada, solo debe
manifestar su voluntad de aceptar o no.
Es bilateral y oneroso: impone obligaciones recíprocas y las ventajas que acuerda también son recíprocas.
Es aleatorio: porque las ventajas que pueden tener las partes dependen de un acontecimiento futuro e
incierto.
Es de buena fe: acá tiene suma importancia tanto la buena fe del asegurado como la del asegurador.
Es nominado y típico: porque hay una ley especial que tipifica el contrato y que nos da todos sus caracteres,
requisitos, etc.
Es formal Ad- Probationem: vale decir que el elemento fundamental para la prueba del contrato es la póliza,
pero se pueden utilizar cualquiera de los otros medios utilizados en materia mercantil.
Comercialidad:
El asegurador realiza un acto de mediación ofreciendo seguridad y va a mediar entre la masa de asegurados
y el que sufre el riesgo. Especula con la diferencia entre lo que recibe regularmente en concepto de prima y
los gastos que soporta en concepto de indemnización. Es comercial desde el punto de vista legal y racional.
Legal :por las disposiciones.
Racional: porque hay intermediación y lucro: intermedia el asegurador entre la masa de asegurados y el
asegurado que sufre el siniestro y hay lucro porque lo que el asegurador recauda en concepto de primas es
siempre superior a lo que desembolsa en concepto de indemnización.
En el seguro de mutuo, hay también intermediación, porque la entidad es distinta de los integrantes y hay
lucro que se manifiesta en el ahorro.
También desde el punto de vista legal es comercial y por su naturaleza, función y origen.
Elementos generales: sujeto, consentimiento, reticencia: efecto, objeto y plazo del contrato.
Entre los elementos generales están:
a) Las partes:
Las partes en el contrato de seguro son normalmente dos: al asegurado y el asegurador. En la mayoría
de los casos coincidirán la persona del asegurado y la del tomador, reuniéndose en un solo individuo.
Puede ocurrir que el tomador, sin ejercer representación, contrate el seguro por cuenta ajena o por
cuenta de quien corresponda, resultando entonces, diferenciables las personas del tomador y asegurado.
El beneficiario del seguro de vida, no es parte del contrato, ya que en principio, no asume ni se le
imponen obligaciones.
Cuando el seguro de vida se celebra sobre la vida de un tercero, se requiere el consentimiento por escrito
del tercero o representante legal, pero este consentimiento no le hace parte en el contrato aún cuando su
reticencia sea oponible al asegurado.
La capacidad de las partes: se rigen por las reglas generales sobre capacidad civil y comercial para
contratar, excepto en el seguro de vida:
 seguro de daños patrimoniales: se requiere capacidad para administrar bienes.
El menor de 18 años que trabaja o ejerce profesión, respecto de los bienes que adquiere con su
trabajo.
El menor de 18 años cumplidos habilitado.
El menor emancipado por matrimonio (con autorización)
 seguro de persona: se necesita capacidad para disponer:
los menores con 18 años cumplidos tiene capacidad para contratar seguros sobre su vida, solo si
designan beneficiarios a sus ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos, que se hallen a su
cargo.

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El menor de 18 años cumplidos que trabaja o ejerce profesión tiene la libre disposición de los bienes
adquiridos con su trabajo, por lo que también puede contratar seguros respecto de ellos, solo si paga
con su peculio la prima.
El menor emancipado por matrimonio con autorización y el menor habilitado pueden celebrarlo
libremente.
Aseguradora: debe ser una empresa autorizada. La falta de autorización anula el contrato, sin
perjuicio de la responsabilidad de la empresa aseguradora que en caso de siniestro puede ser el
monto del daño cubierto con el contrato nulo.
b)Consentimiento:
Al ser un contrato de buena fe, lo es para las dos partes. El asegurador tiene que estar cerciorado del
verdadero estado de riesgo, al cual puede llegar por dos caminos:
1- Declaración espontánea del asegurado: donde éste pone en ella lo que cree que puede tener
importancia, según su leal saber y entender.
2- Formulario. La compañía de seguros le formula las preguntas al asegurado, que este debe
responder.
Según la ley, pueden utilizarse indistintamente cualquiera de los dos. Esta información no es una declaración
de conocimiento, su fin es aportar ese conocimiento al asegurador.

Reticencia y falsa declaración:


El art. 5 dice: “Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun
hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el
asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato.”
Análisis:
Las conductas que comprende el art. son:
1. falsa declaración: afirmación de lo que no se ajusta a la verdad.
2. reticencia: es reticente una declaración, cuando omite circunstancias influyentes sobre el riesgo,
cuando es incompleta y confusa.
Aún hecha de buena fe: la ley no requiere dolo o fraude, basta la mera omisión, pero debe tratarse de
circunstancias conocidas (o que exista culpa en no conocer)
Que hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones: es indiferente que la circunstancia no influya
en el siniestro o su extensión, porque el vicio es de formación.
Si el asegurado hubiese sido cerciorado del verdadero estado de riesgo: es una declaración de conocimiento,
por lo que este conocimiento que el asegurador adquiere oportunamente le impide alegar la nulidad.
Importancia de la reticencia: todo alteración de importancia no prevista, afecta las bases económicas del
contrato.
Falta de dolo
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5º, el asegurador, a su exclusivo juicio,
puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos, o reajustarla con la
conformidad del asegurado al verdadero estado del riesgo. En los seguros de vida el reajuste puede ser
impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado, si el contrato fuere reajustable
a juicio de peritos y se hubiera celebrado de acuerdo a la práctica comercial del asegurador.
Efecto:
Tratándose de un vicio de la voluntad, el efecto esencial es hacer anulable el contrato. Además y como
consecuencia, si el siniestro ocurre en el plazo para impugnar, el asegurador no debe indemnizar. Restituirá
la prima con deducción de los gastos.
Si el asegurador hubiere actuado con dolo o mala fe, como sanción, el asegurador recibirá las primas de los
períodos transcurridos y del período en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración.
Objeto:
El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo
prohibición expresa de la ley.
Plazo para impugnar
Plazo:

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El asegurador debe impugnar el contrato dentro de los tres meses de haber conocido la reticencia o
falsedad.
3.- Elementos Específicos:
Interés asegurable:
Es una relación susceptible de valoración económica, entre un sujeto y una cosa apta a satisfacer una
necesidad, a prestar una utilidad, o más brevemente, una relación económica entre un sujeto y un bien.
Su sumisión al riesgo no es requisito del interés sino de su asegurabilidad.
Lo que se asegura es el interés que se tiene sobre la cosa o persona.
No se concibe un contrato de seguro sin interés y sin que ese interés no este sujeto a un riesgo.
El hecho que el asegurador tome sobre si un riesgo determinado no es óbice de que no se produzca el
siniestro. Lo que pasa es que el asegurador con la indemnización va a restituir la cosa al estado anterior.
Determinación: se remite a la voluntad de las partes. Frecuentemente, en el momento de celebrar el contrato,
en lugar de determinarlo concretamente, indican los elementos necesarios para su ulterior determinación.
Clasificación del interés:
El interés puede ser pasado, presente o futuro. Esto se relaciona con la formalización del contrato y el
comienza de la ejecución.
El presente: cuando existe en ese momento y coinciden con el comienzo formal de la celebración y el material
de la garantía del seguro.
El pasado: hay seguros retroactivos y están vinculados con los intereses pasados. En este interés se da la
situación de que el comienzo de la garantía tiene principio antes de la formalización del contrato.
El futuro: cuando no existe el comienzo formal pero su existencia es calculada, no coincide el momento de la
celebración con la ejecución de la garantía. Es un evento que se relaciona con lo probable con algo que va a
tener lugar u ocurrencia en el futuro.
Los elementos del interés asegurable son:
Una cosa apta para satisfacer una necesidad.
Su exposición a un riesgo.
Riesgo: caracteres.
Es una eventualidad prevista en el contrato, generalmente es futuro. El riesgo puede estar relacionado con el
pasado. Es un acontecimiento futuro e incierto para ambas partes. Es la causa del contrato. A la existencia
del riesgo va unido el interés.
Puede asegurar intereses presentes o futuros, al daño o a la mayor o menor ventaja esperada ,a la persona
propia o ajena. En resumen, cabe asegurar toda clase de riesgo que pueden afectar intereses lícitos sobre
determinados bienes o el patrimonio como un todo; por la pérdida o avería de una cosa; por el nacimiento de
una responsabilidad.
Importancia: integra el objeto del seguro.
Debe ser individualizado con la mayor precisión posible.
Caracteres:
Incierto y posible: descartamos la certidumbre y la imposibilidad.
Frecuente: ese evento no tiene que ser algo raro.
Disperso: el fenómeno no tiene que afectar simultáneamente a un número de cosas porque sería
excesivamente caro.
Intenso: se refiere al grado y no a la zona.
Ajeno a la voluntad de las partes: el asegurado no debe provocar el siniestro. Si hay culpa grave o dolo, el
asegurador se libera.
Prima:
Es el precio que constituye la remuneración del asegurador por las obligaciones que asume, es decir, es la
contraprestación del asegurado.
Es la contraprestación debida por el tomador; como contraprestación por la cobertura prestada por este. En
los seguros mutuos se denomina cotización.
El tomador esta obligado al pago de la prima.
Con el fondo formado por las primas, se afrontan las erogaciones impuestas por la masa de contratos.

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La prima puede ser única, de modo que con una simple prestación se agota la obligación del asegurador,
también puede ser periódica, cuando se calcula para su pago en períodos o fracciones de tiempo.
Obligado al pago
27. El tomador es el obligado al pago de la prima.
En el seguro por cuenta ajena, el asegurador tiene derecho a exigir el pago de la prima al asegurado, si el
tomador ha caído en insolvencia.
Compensación
El asegurador tiene derecho a compensar sus créditos contra el tomador en razón del contrato, con la
indemnización debida al asegurado o la prestación debida al beneficiario.
Pago por tercero
28. Salvo oposición del asegurado, el asegurador no puede rehusar el pago de la prima ofrecido por tercero,
con la limitación del artículo 134.
Lugar del pago
29. La prima se pagará en el domicilio del asegurador o en el lugar convenido por las partes.
El lugar de pago se juzgará cambiado por una práctica distinta, establecida sin mora del tomador; no
obstante, el asegurador podrá dejarla sin efecto comunicando al tomador que en lo sucesivo pague en el
lugar convenido.
Exigibilidad de la prima
30. La prima es debida desde la celebración del contrato pero no exigible sino contra entrega de la póliza,
salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura.
En caso de duda, las primas sucesivas se deben al comenzar cada período de seguro.
Crédito tácito
La entrega de la póliza sin la percepción de la prima hace presumir la concesión de crédito para su pago.

Determinación:
riesgo
suma asegurada
tiempo o duración
tasa de interés
Esta es la prima neta. A esto elementos le sumamos:
gastos de administración
beneficios que se espera obtener.

4.- Formación Del Contrato: Propuesta Y Aceptación. Prueba Del Contrato: Póliza
Para el acuerdo de voluntades se llega al seguro a través de un intermediario, conocido con el nombre de
productor de seguros, que busca clientes y los aconseja.
Hay que distinguir entre iniciativa y propuesta. La iniciativa está a cargo del asegurador y corresponde a una
fase preliminar de la contratación. Desde el punto de vista jurídico, el contrato de seguro se inicia con la
formulación de la propuesta que hace el tomador o asegurado.
El sistema para formularla es:
mediante una declaración de voluntad.
Formulario.
El art. 4 de la ley dispone: . El contrato de seguro es consensual; los derechos y obligaciones recíprocos del
asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aun antes de emitirse la póliza.

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Propuesta
La propuesta del contrato de seguro, cualquiera sea su forma, no obliga al asegurado ni al asegurador. La
propuesta puede supeditarse al previo conocimiento de las condiciones generales.
Propuesta de prórroga
La propuesta de prórroga del contrato se considera aceptada por el asegurador si no la rechaza dentro de los
quince días de su recepción. Esta disposición no se aplica a los seguros de personas.
El asegurador recibe una propuesta, la estudia a fin de determinar si la cobertura requerida es técnica y
comercialmente aceptada y realiza verificaciones del estado de riesgo, los cálculos de la prima y sus recargos
y recién entonces emite la póliza.
Si hay una aceptación hecha por el asegurador; debe tratarse de una manifestación positiva de voluntad. No
existe término para expedirse y si guarda silencio hay rechazo de la oferta.
Todo modificación de las condiciones de la oferta importa propuesta de un nuevo contrato. Pero si el
asegurador, en vez de formular una contraoferta, emite la póliza con modificaciones, el asegurado puede
impugnarla en el término de un mes, no obstante considerar vigente el contrato en lo restante.

Forma y prueba:
El contrato de seguro es formal, pero al solo efecto probatorio. Según el art. 11: . El contrato de seguro sólo
puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios de prueba serán admitidos, si hay principio
de prueba por escrito.
Póliza:
Es el documento probatorio del contrato de seguro por excelencia. Su violación no acarrea sanción porque no
afecta al acto (hace a su prueba y no a su celebración). Se realiza en un solo ejemplar que el asegurador
entrega al asegurado.
El asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada con redacción clara y fácilmente legible.
La póliza deberá contener los nombres y domicilios de las partes; el interés o la persona asegurada; los
riesgos asumidos; el momento desde el cual éstos se asumen y el plazo; la prima o cotización; la suma
asegurada; y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza condiciones particulares.
Cuando el seguro se contratase simultáneamente con varios aseguradores podrá emitirse una sola póliza.
Condiciones de la póliza:
Su estructura está predeterminada en formularios.
En el anverso se individualiza al asegurado, el riesgo, el interés, el valor asegurable, la prima, el plazo de
duración, el comienzo y fin.
En el reverso se reproduce textualmente la ley.
Diferencias entre propuesta y póliza
Art. 12. cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará
aprobada por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza. Esta aceptación se
presume sólo cuando el asegurador advierte al tomador sobre este derecho por cláusula inserta en forma
destacada en el anverso de la póliza. La impugnación no afecta la eficacia del contrato en lo restante sin
perjuicio del derecho del tomador de rescindir el contrato a ese momento.
Clases de pólizas:
Pueden ser nominativas, a la orden y al portador, salvo en los seguros de personas, en los que
necesariamente debe ser nominativa.
Pólizas a la orden y al portador. Régimen

13. La transferencia de las pólizas a la orden o al portador importa transmitir los derechos contra el
asegurador; sin embargo pueden oponerse al tenedor las mismas defensas que podrían hacerse valer contra
el asegurado referentes al contrato de seguro, salvo la falta de pago de la prima, si su deuda no resulta de la
póliza.
Liberación del asegurador
El asegurador se libera si cumple sus prestaciones respecto del endosatario o del portador de la póliza.
Robo, pérdida o destrucción de la póliza

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En caso de robo, pérdida o destrucción de la póliza a la orden o al portador puede acordarse su reemplazo
con prestación de garantía suficiente.

5.- Modalidades De Contratación: Individual, Por Cuenta Ajena, Colectivo. Infraseguro. Sobreseguro.
Pluralidad De Seguros. Reaseguros Y El INDER. Prescripción.
Modalidades de contratación:
Individual:
El seguro puede celebrarse por el propio titular del interés asegurado o puede celebrarse por un tercero para
amparar el interés de otro.
Seguro por cuenta ajena:
Cuando el tercero contrata seguro por prestación del titular del interés, como efecto de esa representación el
contrato surte directamente sus efectos entre asegurado y asegurador, pero para juzgar la reticencia se
tomarán en cuenta el conocimiento y la conducta del representado y representante.
Cuando se celebra el contrato por cuenta ajena, así debe declarase, de lo contrario se presume que ha sido
celebrado por cuenta propia.

Seguro colectivo:
Se está frente a un seguro de vida de grupo, cuando se asegura colectivamente un conjunto de asegurados,
vinculados adecuadamente por razones ajenas al seguro, mediante una póliza en la que para el cálculo de la
prima se aplica el sistema de prima promedio.

Sobreseguro
65. Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede del valor asegurable, el asegurador sólo está obligado
a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.

Infraseguro
Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción
que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario.

Pluralidad de seguros:
Existe cuando se cubre un mismo interés, contra el mismo riesgo, con distintos aseguradores.
Caracteres
Identidad de intereses: existe la misma relación entre el titular y la cosa.
Identidad de riesgos: debe ser exactamente el mismo riesgo.
Varios aseguradores: varias compañías.
Vigencia contemporánea de los contratos: aunque la duración no sea la misma..
Efectos:
Cada uno de los seguros constituye un Infraseguro y ellos son independientes no existiendo vínculo jurídico.
Producido el siniestro cada compañía indemniza en proporción al monto asegurado, hasta el total de la
indemnización debida, el monto no debe superar el daño sufrido.
El asegurado debe informar a los distintos aseguradores los contratos celebrados, bajo pena de caducidad,
salvo pacto en contrario. Su interés por el asegurador de ese informe radica en que la contratación puede
agravar el azar moral.

Reaseguro:
La aceptación de un seguro por parte de una compañía implica para ella asumir la obligación de indemnizar
al asegurado en caso de producirse en acontecimiento incierto cuyas consecuencias se desean prevenir. Es
por ello que deberá atenerse a tomar seguros que se encuentren dentro de los límites de riesgos que
matemáticamente pueden tomar a su cargo, límite que se conoce técnicamente con el nombre de pleno.
Todo riesgo que se tome excediendo el pleno podrá comprometer seriamente su situación económica y
financiera en caso de presentarse el acontecimiento que se asegura, así como también podrá constituirse en
una forma de ganancia adicional pero sujeta leyes del azar exclusivamente y por tanto seriamente peligrosos.

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Se ha instituido un sistema que permite distribuir los riesgos para las compañías aseguradoras que exceden
el pleno.
Ese sistema llamado reaseguro, consiste en transferir a otra u otras compañías aseguradoras el monto de los
seguros que excedan el pleno.
El contrato de reaseguro es aquel en el que mediante una obligación de reembolso, cubre el asegurador
contra una carga patrimonial proveniente de los contratos de seguros que celebró.
159. El asegurador puede, a su vez reasegurar los riesgos asumidos, pero es el único obligado con respecto
al tomador del seguro.
Seguro de reaseguro
Los contratos de retrocesión u otros por los cuales el reasegurador asegura, a su turno, los riesgos asumidos,
se rigen por las disposiciones de este Título.
Acción del asegurado. Privilegio de los asegurados
160. El asegurado carece de acción contra el reasegurador. En caso de liquidación voluntaria o forzosa del
asegurador, el conjunto de los asegurados gozará de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la
cuenta del asegurador con el reasegurador.
Régimen legal
162. El contrato de reaseguro se rige por las disposiciones de este Título y las convenidas por las partes.
Formas de reaseguro:
Seguros generales o a reglamento que abarca todo, tiene una categoría de obligatorio con significación muy
singular. Comienza en el mismo momento que se contrató el seguro, es decir, que la ejecución material de la
garantía del contrato básico viene con la garantía del reasegurador.
Seguros facultativos o específicos de una rama: este seguro solo va a resarcir al asegurador en el exceso que
no puede cumplir cuando supera su capacidad de retención.

INDER ( Instituto Nacional de Reaseguros)


El INDER es un órgano estatal, que actúa como empresa del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda
de la Nación y cuyo objeto es la organización del control y distribución del reaseguro argentino. Su régimen
esta dado por el decreto 10.073/53 dictado por delegación de la ley 14.152.
Las entidades que operan en el país tienen la obligación de ceder al INDER los excedentes del pleno que
toman a su cargo:
Las compañías nacionales, todos los excedentes de su propia retención.
Las compañías extranjeras: no menos del 30 % sobre todos los riesgos generales y personales.
Por su parte el INDER ofrecerá a las compañías nacionales las cesiones de seguros que ha recibido y los
excedentes que a su vez no sean absorbidos por estas los podrá colocar en compañías o mercados
extranjeros.

Prescripción:
58. Término. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado
desde que la correspondiente obligación es exigible.
Prima pagadera en cuotas. Cuando la prima debe pagarse en cuotas la prescripción para su cobro se
computa a partir del vencimiento de la última cuota. En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa
desde que el asegurador intima el pago.
Interrupción. Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del
daño interrumpe la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
Beneficiario. En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que
conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro.
59. Abreviación. El plazo de la prescripción no puede ser abreviado. Tampoco es válido fijar plazo
para interponer acción judicial.

6.- Obligaciones y Cargas del Asegurado y Asegurador.


La doctrina rechaza la identificación de la carga con la obligación civil.

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La obligación es un mandato jurídico cuyo incumplimiento es violación de la ley, en interés ajeno, con sanción
jurídica y con ejecución eventual o por un tercero.
La carga es la regla de conveniencia, es en interés propio, con sanción meramente económica y sin
posibilidad de ejecución forzada o a satisfacer por un tercero.
El asegurado además de pagar la prima, asume otras obligaciones, cuyo número dependen de la naturaza
del riesgo asumido.
Por su contenido pueden distinguirse en: las informaciones: que se refieren a circunstancias que son
importantes para que el asegurador aprecie el estado del riesgo al momento de celebrar el contrato y durante
su vigencia.
Las cargas de conducta que se traducen en un hacer o en un no hacer o ambos simultáneamente.
Las cargas deben cumplirse de buena fe, según los uso y costumbres comerciales y las posibilidades del
asegurado.
Las cargas de información deben cumplirse en el domicilio del asegurador. Las de conducta en el domicilio
del asegurado.
Cuando se trata de informes solo interesa la veracidad. No hay formas legales fijadas.
Obligación de pagar la prima:
La prima es el precio del seguro, contraprestación del asegurado por la garantía del asegurador de pagar si
ocurre el evento o siniestro.
Su pago constituye la obligación principal del asegurado. Están obligados al pago el tomador o el tercero que
se obligo a pagarla.
El asegurador en los seguros de daños no puede rehusar el pago ofrecido por un tercero, salvo que medie
oposición del asegurado. En el seguro de personas, el tercero no puede pagar la prima. Pero si lo podrá
hacer el beneficiario a título oneroso.
La prima debe ser pagada al asegurador o a persona autorizada.
El lugar del pago es el domicilio del asegurador o el convenido por las partes.
La prima se debe desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino desde la entrega de la póliza.
Carga de mantener el estado de riesgo:
El estado de riesgo es el estado de hecho concreto o imaginado como tal, referido al presente o al momento
determinado histórico.
El estado de riesgo está sujeto a modificaciones previsibles e imprevisibles. El asegurador asume la
previsibles.
Esta carga impone una prohibición general.
Carga de informar la variación del estado de riesgo.
Lo que debe informarse depende de lo pactado: si el contrato no las indica, se estará a las que alteren el
estado del riesgo descripto en la propuesta, si no existe propuesta, las que se juzguen importantes.
Carga de informar el acaecimiento del siniestro.
Tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo para
establecer si condice con la garantía asumida, desbaratar posibles fraudes, etc.
Exige que el asegurado tenga conocimiento cierto del acaecimiento.
Carga de informar los daños sufridos.
Esta carga se funda en el mecanismo general del seguro, por lo que el asegurador debe ser informado cuanto
antes de los daños para hacer posible su liquidación inmediata.
El asegurado debe procurarse la información necesaria y realizar las investigaciones correspondientes
referidas al daño concreto.
Carga de prevenir el siniestro.
El asegurado debe evitar el siniestro con diversas medidas de prevención.
Carga de evitar y disminuir los daños.
Consiste en adoptar las medidas que reducen el peligro cuando este se concrete o amenace concretarse.
Prohibición de cambiar las cosas dañadas.
Es una carga temporaria que dura desde el siniestro hasta la liquidación del daño: tiene por objeto impedir
que el asegurado haga desaparecer los rastros de las causas del siniestro y los restos que permitan
establecer la importancia de los daños.

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Obligaciones del asegurador.


El asegurador solo asume obligaciones jurídicas, no asume cargas.
La obligación de indemnizar le incumbe en ejecución del contrato y no por violación de este.
Debe indemnizar si ocurre el evento previsto conforme el daño concreto sufrido y además tiene la obligación
de prepararse técnica y económicamente para afrontar la responsabilidad que nazca del contrato.

Bolilla Nº 9 Diferentes Clases De Seguros.


1.- Seguros De Daños Patrimoniales: Concepto Caracteres Y Clasificación
Concepto:
Son aquellos en los cuales la prestación del asegurador se vincula por el daño concreto sufrido por el
asegurado, se aplica rigurosamente el principio de no enriquecimiento del asegurado.
La indemnización es al daño como la suma asegurada al interés asegurable.

Caracteres:
El elemento que lo caracteriza es el interés asegurable.

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Se rige por el principio indemnizatorio conforme al cual la prestación del asegurador va a estar en función al
daño efectivamente sufrido por el interés asegurado, con el límite de la suma asegurada.
Clasificación:
Admite dos tipos de clasificación, que no son excluyentes entre si.
Por el objeto: el interés asegurable puede recaer sobre un bien determinado, sobre un derecho determinado
o un bien o derivado de un bien o sobre el patrimonio.
Por la clase del interés asegurado: sobre el interés del capital o sobre el interés de la ganancia.
Los seguros de daños patrimoniales recaen sobre varias ramas pero la ley se limita a regular los más
importantes en la práctica comercial argentina:
1.-seguros de incendios: que es el seguro tipo para un riesgo específico de una cosa inmovilizada, por lo
que sus principios se extienden a otros seguros.
2.-seguro de agricultura: pueden referirse a cualquier riesgo que pueda dañar la explotación en determinada
etapa o momento. La ley reglamenta el de granizo, por el cuales asumen los daños causados exclusivamente
por el granizo a frutos y productos, sus normas se aplican al seguro de daños causados por la helada.
Según Melij dentro de los seguros de daños, se distinguen dos grandes ramas, que si bien tienen principios
comunes, se diferencian por las normas regulatorias de su desarrollo:
1.- seguro de daños de cosas, es un seguro para las consecuencias perjudiciales que un hecho provoca en
el patrimonio del asegurado
2.-seguro de responsabilidad, se caracterizan por constituir una rama de los seguros de daños
patrimoniales, que ofrece la cobertura del riesgo de ser un sujeto pasivo de una deuda hacia una tercera
persona, emergente de una responsabilidad de carácter civil.
En esta clase de seguros, el asegurados ofrece una cobertura que permite al asegurado liberarse
económicamente de los reclamos y pretensiones de terceros que tienen como fuente una relación de
responsabilidad civil, sea de naturaleza contractual o extracontractual.
La finalidad que se persigue es evitar toda lesión directa al patrimonio del asegurado, originada por las
consecuencias civiles de su responsabilidad.
Este tipo de seguro se caracteriza por la existencia de una tercera persona, distinta del asegurado y del
asegurador que no es parte en el contrato de seguro.

2.- Seguro de Incendio. Riesgo que cubre y resarcimiento.


Cabe decir que existe incendio, cuando una cosa no destinada a consumirse por un fuego es dañado por este
o por el calor de un fuego hostil.
Con esta definición se excluye el daño causado por el calor de un fuego no hostil.
Por el accidente ocasionado por el uso diario del fuego.
El fuego no hostil es, pues, el encendido para satisfacer las necesidades del usuario, que no es capaz de
extenderse por su propia fuerza.
El riesgo que cubre es aquel incendio donde el fuego es hostil.
Los hechos equiparados son:
1.- explosión: la explosión por si solo, que es la producida por la expansión de una gran fuerza, provocada por
la transformación de una cosa al estado gaseoso.
2.- rayos: se debe indemnizar el daño causado por el rayo mismo, y con más razón por el incendio causado
por el rayo.
85. Daño indemnizable. El asegurador indemnizará el daño causado a los bienes por la acción directa
o indirecta del fuego, por las medidas para extinguirlo, las de demolición, de evacuación, u otras análogas.
La indemnización también debe cubrir los bienes asegurados que se extravíen durante el incendio.
86. Terremoto, explosión o rayo. El asegurador no responde por el daño si el incendio o la explosión
es causado por terremoto.
Los daños causados por explosión o rayo quedan equiparados a los de incendio.

Riesgos excluidos.
Las pólizas excluyen de la cobertura el incendio causado por:

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1.- guerra civil o internacional: por riesgo de guerra se entiende el estado de hecho efectivo, aunque no
preceda ninguna declaración formal o se realice por alguna fuerza no reconocida, sin que sean suficientes los
actos aislados de hostilidad. Están incluidos los actos de los cuales la guerra ha sido ocasión, aunque lo
causen amigos o civiles.
2.-Motín o tumulto: el art.71 los excluye salvo pacto en contrario. Lo que la ley prevé es la violencia desatada
por la multitud, que en su actuación desordenada comete desmanes, en la imposibilidad momentánea del
poder público de dominarla, sea para lograr los fines que persigue o como mera actuación de violencia, con o
sin intención de dañar.

70. Provocación del siniestro. El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro
dolosamente o por culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar
sus consecuencias, o por un deber de humanidad generalmente aceptado.

71. Guerra, motín o tumulto. El asegurador no cubre los daños causados por hechos de guerra civil o
internacional, o por motín o tumulto popular, salvo convención en contrario

Resarcimiento.
Se resarce los daños materiales causados con ocasión de un fuego hostil. Estos daños son causados directa
o indirectamente a la cosa sobre la cual recae el interés.
La ley impone la indemnización de los daños causados por salvamento, por el fuego y el calor, por el extravío
de las cosas, los daños que sufren al ser salvados por quedar a la intemperie.
No se incluyen los daños inmateriales que son los que afectan a la persona del asegurado, tales como
valores de afección; ni tampoco el lucro cesante, salvo pacto en contrario.

70. Provocación del siniestro. El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro
dolosamente o por culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar
sus consecuencias, o por un deber de humanidad generalmente aceptado.
3.- Seguro de Agricultura. Seguro de Animales. Seguro de robos y seguro de transporte: riesgos que
cubren. Indemnización
Seguros agrícolas:
Los seguros agrícolas pueden referirse a cualquier riesgo que pueda dañar la explotación en determinada
etapa o momento. En el país solo se practican los de granizo y helada. El riesgo es el fenómeno climático.
Los daños a indemnizar son exclusivamente los causados en los frutos y productos asegurados, aun cuando
ocurran otros fenómenos meteorológicos. Es un seguro de ganancia esperada, porque se indemniza una
cosecha no madura, que quizás nunca hubiera madurado.

Siniestro y daño indemnizable:


El siniestro es la caída de la piedra. Es menester que exista una siembra, no destruida por otras causas al
tiempo del siniestro. Si ha sido perjudicada por otros fenómenos, se individualizará el causado directamente
por el granizo.
Se indemniza el valor que tendría el producto sin el siniestro conforme al desarrollo y a la deducción de los
gastos que habrían sido necesario para la recolección, teniendo en cuenta el estado del cultivo al tiempo del
siniestro. Cualquiera de las partes puede solicitar la postergación de la determinación del daño hasta después
de la cosecha, salvo pacto en contrario. Para liquidar el daño se toma en cuenta el promedio de rinde general
de las sementarías más inmediatas a las dañadas, que no hubieran sido perjudicadas. Los precios se
determinarán por las cotizaciones si el daño es total, o por el precio obtenido por el producto de la parte no
perjudicada, si es parcial.
Cuando en un período de seguro se producen más de un siniestro, los daños se estiman en conjunto, como
un solo daño, deduciéndose lo pagado por los siniestros previos. Más cuando el contrato es polianual, el pago
hecho en un año no afecta cuanto se debe por daño acaecido en período posterior.

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Seguro de helada:
Se le aplican las normas para el seguro de granizo.

Seguro de animales:
La norma del art. 98 autoriza el seguro de cualquier riesgo que afecte la vida o salud de cualquier especie de
animales.
El riesgo es la muerte del animal. La ley excluye la causada por rayo explosión, inundación, terremoto, salvo
pacto en contrario. Tampoco incluye el ocurrido durante el transporte, carga o descarga.
La ley prevé que cuando el siniestro se produce dentro del mes de extinguido el plazo contractual por
accidente o enfermedad producida con anterioridad, el asegurador debe responder. La prolongación no es
gratuita: debe la prima proporcional a ese lapso.

98. Principio general. Puede asegurarse cualquier riesgo que afecte la vida o salud de cualquier
especie de animales.

Seguro de mortalidad

99. Indemnización. En el seguro de mortalidad de animales, el asegurador indemnizará el daño


causado por la muerte del animal o animales asegurados, o por su incapacidad total y permanente si así se
conviene.
100. Daños no comprendidos. El seguro no comprende los daños, salvo pacto en contrario:
a) Derivados de epizootia o enfermedades por las que corresponda al asegurado un derecho a
indemnización con recursos públicos, aun cuando el derecho se hubiera perdido a consecuencia de una
violación de normas sobre policía sanitaria;
b) Causados por incendio, rayo, explosión, inundación o terremoto;
c) Ocurridos durante o en ocasión del transporte, carga o descarga.
101. Subrogación. En la aplicación del artículo 80, el asegurador se subrogará en los derechos del
asegurado por los vicios redhibitorios que resulten resarcidos.
102. Derecho de inspección. El asegurador tiene derecho a inspeccionar y examinar los animales
asegurados en cualquier tiempo y a su costa.
103. Denuncia del siniestro. El asegurado denunciará al asegurador dentro de las veinticuatro horas,
la muerte del animal y cualquier enfermedad o accidente que sufra, aunque no sea riesgo cubierto.
104. Asistencia veterinaria. Cuando el animal asegurado enferme o sufra un accidente, el asegurado
dará inmediata intervención a un veterinario, o donde éste no exista, a un práctico.
105. Maltrato o descuido graves del animal. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si
maltrató o descuidó gravemente al animal, dolosamente o por culpa grave, especialmente si en caso de
enfermedad o accidente no recurrió a la asistencia veterinaria (artículo 104), excepto que su conducta no
haya influido en la producción del siniestro ni sobre la medida de la prestación del asegurador.
106. Sacrificio del animal. El asegurado no puede sacrificar al animal sin consentimiento del
asegurador, excepto que:
a) Sea dispuesto por la autoridad;
b) Según las circunstancias, sea tan urgente que no pueda notificar al asegurador. Esta urgencia se
establecerá por dictamen de un veterinario, o en su defecto, de dos prácticos.
Si el asegurado no ha permitido el sacrificio ordenado por el asegurador, pierde el derecho a la
indemnización del mayor daño causado por esa negativa.
107. Indemnización. Cálculo. La indemnización se determina por el valor del animal fijado en la póliza.
108. Muerte o incapacidad posterior al vencimiento. El asegurador responde por la muerte o
incapacidad del animal ocurrida hasta un mes después de extinguida la relación contractual, cuando haya
sido causada por enfermedad o lesión producida durante la vigencia del seguro. El asegurado debe pagar la
prima proporcional de tarifa.

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Rescisión en caso de enfermedad contagiosa. El asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato


cuando alguno de los animales asegurados ha sido afectado por una enfermedad contagiosa cubierta.

Seguro de robo:
La ley no regula específicamente el seguro de robo. La ley penal y las pólizas en uso definen el robo como el
apoderamiento con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas antes, durante o después de
cometido el robo.
En caso de que se trate de un comercio asegurado se suelen imponer ciertas cargas o medidas de
prevención y en lo que se refiere al salvamento, se requiere la mayor colaboración posible con las
autoridades judiciales y policiales para la aprehensión de los autores y recuperación de las cosas robadas.
Los daños indemnizables incluyen el valor de los bienes sustraídos y los causados para consumar el robo o
su tentativa.
Cuando se trate de joyas u otros bienes valiosos es usual la póliza tasada.
El asegurador se libera si obtiene la restitución del bien en el plazo que fija la póliza: transcurrido el término, la
pérdida se considera definitiva y el asegurado transfiere sus derechos al asegurador en la medida de la
indemnización pagada.
Indemnización: el principio que funciona es: sí, la compañía responde ante el acaecimiento del siniestro, que
es el robo; el bien sale del dominio o propiedad del sujeto asegurado. Generalmente las pólizas de seguro
indemniza el 80% del valor que tenía el vehículo, casi nunca el 100%.
Puede ocurrir que en el intervalo que va la compañía aseguradora y que esta hizo frente a su obligación
aparezca el vehículo sustraído, por las investigaciones realizadas, se captura el rodado en un lugar
determinado. En este caso el asegurador tiene la facultad de pedir la devolución del vehículo y que el
asegurado se quede con una indemnización.
Aquí puede funcionar la figura del abandono que por parte del asegurador con respecto al vehículo de su
propiedad (art. 74)

Seguro de transporte:
Es aquel que cubre las cosas aseguradas contra los riesgos que recaigan sobre ellas durante su traslado de
un lugar a otro, tanto con referencia a las cosas como las destinadas a efectuar el transporte.
Este seguro puede ser:
Por tiempo determinado: el asegurador responde por los daños ocurridos dentro del lapso que debe durar el
viaje.
Por viaje: el asegurador responde por los daños ocurridos durante el viaje, independientemente de su
duración.
Según el art.121 el asegurador puede asumir cualquier riesgo a que estén expuestos los vehículos de
transporte o la responsabilidad del transportador.
Calculo de la indemnización:
Art. 126: cuando se trate de mercaderías, la indemnización se calcula sobre su precio en destino, al tiempo en
que regularmente debieron llegar. El lucro esperado solo se incluirá si media convenio expreso.
Cuando se trate de vehículo de transporte terrestre la indemnización se calcula sobre su valor al tiempo del
siniestro. Esta norma se aplica a los medios de transporte fluvial o por aguas interiores.

4.- Seguro de responsabilidad civil: Concepto. Alcances. Riesgo que cubre. Siniestro. Cargas
particulares del asegurado y asegurador. Citación en garantía.
Concepto:
Es el contrato mediante el cual se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en
razón de la responsabilidad civil prevista en el contrato, excluyente de la responsabilidad penal y pecuniaria, y
que tenga por causa un hecho acaecido dentro de los límites y plazos de vigencia estipulados en el contrato.
En este seguro el interés versa sobre todo el patrimonio. La prestación del asegurador consiste en la
liberación del asegurado de las pretensiones o reclamaciones de los terceros, por la prestación de asistencia

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jurídica y la liberación del patrimonio del asegurado de las obligaciones impuestas por la satisfacción,
reconocimiento y fijación de las pretensiones de terceros.

Alcance de la cobertura.
Art. 109. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de
la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido.
En este tipo de seguro el interés versa sobre todo el patrimonio.
La responsabilidad civil que no derive del dolo o culpa grave del asegurado.

Riesgo asegurable.
Consiste en la responsabilidad civil en todos los casos en que éstas es prometida por la conducta culposa del
tomador o la conducta dolosa o culposa de los dependientes y de las personas por las cuales es civilmente
responsable, sea por comisión u omisión, delictual o contractual.
Resulta así excluida la responsabilidad penal pero no las consecuencias civiles del hecho punible. La
exclusión también se extiende a las penas fiscales y administrativas, porque sería contrario al objeto de esa
responsabilidad, ni es admisible que las normas de derecho público puedan ser eludidas con un negocio
jurídico privado (art. 102).
La responsabilidad civil puede ser determinada o indeterminada y según se refiera a cosas precisas o a
personas determinadas o indeterminables, o a cosas o personas indeterminadas, por ej. Responsabilidad
profesional.
Se incluye la responsabilidad prevista y las accesorias de las actividades normales de esa actividad, incluida
la que puede derivar por los actos de los dependientes y la actividad personal por funciones de dirección

Siniestro:
Debe distinguirse que es siniestro en la relación entre el asegurado y asegurador, porque para la víctima es el
hecho generador del daño. Esto significa que hay un hecho del cual nace el derecho a reclamar, y para el
asegurado, siniestro es la reclamación del tercero fundada en aquel hecho.

Cargas particulares del asegurado y asegurador:


Algunas de las cargas impuestas al asegurado cambian su modalidad de cumplimiento en razón de la
naturaleza del seguro. Así:
Cargas del asegurado:
a) Estado de riesgo: mantenimiento y agravación. Debe tenerse en cuenta que el riesgo cambia y se
transforma, y el asegurador conoce y prevé estos cambios al momento de contratar; por lo que en esta clase
de seguro, la norma de mantener el estado de riesgo se entiende en el sentido de que no deben producirse
variaciones anormales, no genéricamente previsibles al momento de contratar, sean acciones u omisiones.
Es característica especial del estado de riesgo su perduración, sin provocar necesariamente el siniestro. Si la
causa que provoco el siniestro permanecía al estado de riesgo y surge a consecuencia de una agravación de
este estado por hecho del asegurado, el asegurador no responde.
b) Carga de informar el siniestro: debe distinguirse
1.- la denuncia del hecho del cual nace eventualmente la responsabilidad, que debe hacerse dentro del tercer
día y con cumplimiento de algunas formalidades complementarias.
2.- la denuncia del siniestro con comunicación al asegurador de todos los documentos que se acompañan con
la reclamación o demanda, hecho en tiempo hábil para que el asegurador pueda asumir la dirección del
proceso.
3.- carga de salvamento, se concreta en la dirección del proceso que debe confiar al asegurador y este
asumir, que lleva como complementos:
a. La prohibición de celebrar transacción por el asegurado sin consentimiento del asegurador
b. la prohibición de reconocer la propia responsabilidad, porque importaría una agravación del siniestro.
Cargas del asegurador
Cuando el asegurado le comunica el traslado de la demanda el asegurador le indicará el representante y
letrado que actuarán en la causa, a quienes debe prestar la colaboración necesaria.

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La dirección del proceso es una obligación del asegurador de la cual solo puede liberarse en los términos del
art. 110, inc a: pagando a la víctima su parte en la reclamación y las costas devengadas hasta ese momento.
Si el asegurador no cumple con esta obligación el asegurado puede compelerlo haciéndolo citar en garantía,
con el efecto que la sentencia hará cosa juzgada en su contra.
Puede existir también causa penal. En este supuesto la dirección del proceso debe adecuarse a su
naturaleza: si el procesado es el asegurado, este puede designar su defensor, que actuará
contemporáneamente con el que indique el asegurador. En este supuesto, si el asegurador asume la defensa
también las costas penales. El interés del asegurador para asumir la defensa penal estriba en la eficacia de la
cosa juzgada de la sentencia, para la causa civil posterior.

Citación en garantía:
Es un mecanismo procesal establecido en la ley de seguros como herramienta para que el asegurador de la
responsabilidad sea integrado al proceso de daños en el cual se discute la responsabilidad del asegurado y
en caso de condena resulte obligado al pago del tercero reclamante, dejando indemne al asegurado por
cuanto le deba a este, en la medida del seguro.

110. La garantía del asegurador comprende:

El pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. Cuando el
asegurador deposite en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese
momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se liberará de los gastos y costas que se
devenguen posteriormente;

Penas

112. La indemnización debida por el asegurador no incluye las penas aplicadas por autoridad judicial o
administrativa.

Citación en garantía:

Privilegio del damnificado

118. El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia
sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil.

Citación del asegurador

El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. En tal caso debe
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador.

Cosa juzgada

La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida
del seguro. En este juicio o la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas
después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con
idénticos efectos.

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5.- Seguro De Personas: concepto. Caracteres. Clases: seguro de vida. Seguro de accidentes
personales. Beneficiario. Naturaleza jurídica. Designación.
Concepto:
Es aquel que garantiza el pago de un capital o de una renta cuando se produce un hecho que afecta la
existencia, salud o vigor del asegurado.

Caracteres:
No tiene carácter resarcitorio, por eso no procede la subrogación.
No existe un interés asegurable, sino un interés legítimo.
El alea es idéntico al alea en los seguros sobre la vida.

Clases:
1.- Seguro de vida: en el seguro de vida se puede cubrir la muerte o la supervivencia o ambos a la vez, del
asegurado o de un tercero.
Seguro de supervivencia: en este tipo de seguro, el asegurador paga si el asegurado pasa determinado límite
o llega a una determinada edad. Al pasar el límite surge la obligación del asegurador.
Seguro de muerte: es el más común, y puede tomar como referencia la muerte del asegurado o de un
tercero. Producido el deceso se debe pagar.
-Seguros mixtos o combinados (dotal): combinan el de supervivencia y el de muerte.
2.-Seguro de accidentes personales: indemniza toda lesión corporal o la muerte del asegurado que se
produzca independientemente de su voluntad en forma repentina o violenta o por un agente externo.
Muerte:
Lesión corporal
3.- Seguro de enfermedad: es aquel que facilita a los asegurados, contra el pago de una prima o faculta la
asistencia médica y quirúrgica necesaria, el servicio farmacéutico e incluso aparatos de prótesis y
ortopédicos.
4.- Seguro de asistencia médica: puede contratarse individual o colectivamente.

Beneficiario:
No es parte en el contrato pero adquiere un derecho propio y directo sobre el producto del seguro, puede ser
designado en el contrato o un instrumento separado.
El beneficiario puede ser determinado o determinable como también a titulo oneroso o gratuito.
Cabe asegurar en amparo del propio tomador o de un tercero que existirá necesariamente cuando la muerte
sea consecuencia del accidente.
El valor asegurable queda al arbitrio de las partes. De ahí que no se le apliquen normas de sobreseguro.
La prestación del asegurador puede convenirse en el pago de un capital o de una renta, generalmente
calculados en relación a la incapacidad definitiva remanente, así como la prestación de asistencia médica y
farmacéutica. Para fijar el monto a pagarse, las pólizas tienen un cuadro de porcentajes de incapacidad según
los órganos afectados.

Naturaleza
Es una seguro de personas; así resulta en nuestro derecho de la ubicación de su régimen en la ley. Este
criterio es cuestionado en doctrina, pero se estima que es acertado porque:
El interés asegurado es de naturaleza diversa al interés asegurable en los seguros de daños.
El alea es idéntico al alea en los seguros sobre vida.
La fijación del monto a pagarse no se hace con caracteres resarcitorio.

Designación
Puede hacerse en el contrato o por acto separado, conocida por el asegurado antes o después del siniestro.
Puede designarse a persona determinada o determinable.
Cuando se omitió la designación , la ley suple la voluntad, teniendo por designado los herederos,
Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

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Unidad 10: Contratos Modernos.


1.- Alcances Y Modalidades De La Moderna Contratación Empresaria. Influencia De La Informática.
Formalidades Y Prueba De Los Contratos Modernos.
La dinámica del comercio actual requiere modalidades de contratación ágiles, expeditivas, uniformes, propias
de una actividad económica en masa. Estas exigencias han ido forjando nuevas características en los
contratos mercantiles alejándolos cada vez más de las clásicas estructuras del contrato civil.
En efecto en los contratos comerciales el adquirente se halla sometido a los que impone el empresario,
mediante las condiciones generales de contratación, los contratos de formularios, etc. Y, a su vez, también el
empresario se encuentra sujeto a algunas limitaciones impuestas por el Estado, a fin de brindar cierta tutela
jurídica al público.
Los contratos que celebra el comerciante con el consumidor o adquirente de bienes o servicios volcados
masivamente al mercado, se llevan a cabo sobre las bases ya prefijadas por el primero. Estas bases
raramente admiten modificación en las tratativas singulares, pues responden a un criterio y a una política
comercial adoptada por la empresa con carácter general, ya que de ello dependen sus cálculos de costos, de
equilibrio financiero, de utilidades y hasta de expansión en los negocios. Esta modalidad se manifiesta
principalmente por medio de las llamadas condiciones generales de contratación
Condiciones generales de contratación.
Éstas constituyen uno de los fenómeno más destacables de los contrato mercantiles, resultan de toda
necesidad para el desenvolvimiento de las contrataciones en masa, ellas implican predisponer, por medio de
modelos o formularios, un esquema contractual que se repetirá uniformemente para una serie indefinida de
contratos iguales.
Señala Santos Briz que las condiciones generales de contratación representan una manifestación de la vida
económica y social de nuestro siglo, que a diferencia de la del SXIX, ha pasado de producción artesanal
destinada a la necesidad individual, al contrato de masa.
Las condiciones de contratación modernas no han anulado la autonomía de la voluntad particular en la
celebración de contratos, aunque si la han restringido notablemente.
Definición:
La condición general de contratación es la cláusula o conjunto de ellas preformuladas e impuestas por el
estipulante sin previa negociación particular, concebidas con caracteres de generalidad, abstracción y
uniformidad para ser aplicables a un número indeterminado de relaciones contractuales. No tiene importancia
su extensión, ni el modo de expresarlas, ni la ubicación de su texto para ser tenidas como tales.
Se caracterizan por su generalidad, pues se predisponen no para un determinado contratante o para un
contrato específico, sino para todas las personas que pueden llegar a contratar sobre bienes o servicios con
la empresa que los vuelca al mercado, y para todos los demás contratos de esa clase que pueda celebrar.
Están concebidas en una pluralidad indefinidas de contrataciones.

Influencia de la tecnología:
El avance tecnológico mundial, y la forma vertiginosa en que nuevos métodos, técnicas y procedimientos se
van desarrollando, hacen que en lo referente a las nuevas tecnologías la legislación no haya acompañado
suficientemente el reclamo generalizado de protección reclamado por los autores.
En efecto, en lo que se relaciona particularmente con el software, se puede advertir que el inconveniente que
se presenta es que la creación no encuadra en las normas relativas a la ley 11.723 (propiedad intelectual)
Esta creación, de naturaleza particular, y que consiste en una suerte de creación conceptual, aplicable en
ordenadores a los efectos de solucionar problemas atinentes a la elaboración de datos, conocidos
vulgarmente como programas, o soportes lógicos de los ordenadores, no encuadra en el concepto de obra a
que alude la ley 11.723, de allí que no exista en nuestro medio una norma expresa que permita la debida
protección por parte del régimen jurídico a las creaciones destinadas a regir el funcionamiento de las
computadoras u ordenadores.
Diversos autores han propuesto la modificación de la ley 11.723 con el objeto de que se incorpore el software
a los derechos intelectuales, obteniendo así el sistema protector debido.

Prueba en los contratos celebrados por medios electrónicos:

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En materia de prueba de los contratos comerciales la jurisprudencia ha demostrado una gran amplitud de
criterios; pero se suma ahora la informática, lo cual no conduce al lado y por encima del documento de papel
al llamado documento electrónico: las bandas magnéticas, los microfilm, los archivos de computación, los
cuales se leen y se interpretan a través de pantallas, prescindiendo del papel.
La prueba se vincula con los medios de prueba para demostrar la existencia del contrato. Una cosa es el
instrumento que documenta el acto y otra es el acto en si mismo, como resultado de la manifestación de
voluntad de las partes. Para facilitar la prueba del contrato realizado por medios mecánicos, las partes
pueden darse, con posterioridad, un documento escrito y firmado por ellas.

2.-Contrato De Distribución Y Contrato De Concesión. Contrato De Franquicia


Contrato de Distribución:
Tal expresión aparece utilizada en sentido genérico, comprensivo de las diversas maneras de establecer
canales de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación de dependencia, o bien es un
sentido estricto para referirse a un medio determinado, con características propias.
La finalidad para el productor, elaborador, etc, el objeto del contrato es ampliar sus negocios mediante
empresas independientes, para evitar costosa estructuras eludiendo, como principio, responsabilidades de
diverso orden, para lo cual dispone de la colaboración especializada de terceros a fin de hacer llegar sus
productos o servicios a los consumidores.
Características del contrato:
a) exclusividad, b)duración; c)exigencia de venta mínima; d) entrega de la mercadería al distribuidor con un
descuento, e) fecha de pago de las facturas; f) lugar y forma de entrega de la mercadería y acopios; g)
precios de venta; h)estipulaciones sobre publicidad; e i)compromiso de los distribuidores de no fabricar,
vender o distribuir otros artículos en competencia.
Es el contrato que se celebra entre empresas, ya sean estas unipersonales o hayan adoptado cada una de
ellas alguna estructura jurídica distinta.
Las partes que concurren a celebrar estos contratos son empresarios autónomos que, con los recursos que
posee cada uno, coinciden en colaborar entre si, para la mejor consecución de las finalidades individuales.
El distribuidor es siempre un comerciante, que actúa en su nombre y por su cuenta ; tiene su propia
organización y empresa, y se vincula a través de un contrato con otro comerciante, para el logro de
finalidades especificas.
Se define a este contrato como: aquel por el cual, generalmente, un productor o industrial concierta el
suministro al distribuidor de uno o más productos determinados, asumiendo este último, entre el plexo de sus
obligaciones, la de colocación en el mercado, actuando en su nombre y su interés, dentro de las condiciones
establecidas y a través de su propia organización.
La causa fuente de la contratación, radica en la necesidad que tiene el productor de desvincularse de la
concentración de negocio en forma directa de los consumidores, sin dejar de propiciar la introducción de sus
productos en el mercado, lo que logra a través de la figura de un intermediario que afronte las operaciones de
comercialización en forma integral.

Caracteres:
Es consensual: se perfecciona por el mero consentimiento expresado por las partes en alguna de las formas
a las cuales el derecho otorga fuerza vinculatoria, sin que resulte necesario el comienzo de la ejecución de las
prestaciones para el nacimiento de obligaciones recíprocas.
Es bilateral: importa obligaciones a cargo de ambas partes, las cuales consisten en obligaciones de dar, hacer
o no hacer.
Es oneroso: las ventajas que las partes obtienen de la contratación, no le es dada, sino en función de las
otorgadas a la otra parte.
Es conmutativo: los derechos y obligaciones de las partes son apreciables, así como las ventajas de la
contratación, desde el mimo momento de la celebración del contrato.
Es no formal: no requiere, para el perfeccionamiento del contrato, de una forma instrumental especifica y
puede concluirse aún verbalmente pero en la práctica, se requiere, generalmente, por escrito.

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Es de tracto sucesivo: es una relación contractual destinada a prolongarse en el tiempo y no se cumple el


objeto del contrato a través de uno o más actos determinados, sino mediante un proceso sostenido del
desarrollo de una actividad conducente al fin del contrato.
Atípico: pues no tiene regulación especifica en nuestra legislación y queda determinado el régimen de libertad
contractual.
De empresa.
Sistemático: este contrato importa, a la vez, la implementación de una contratación particular y la puesta en
marcha de un proceso o sistema de comercialización de bienes y servicios para el mercado, dentro de una
categoría o estándar de pautas medianamente uniformes.

Obligaciones y derechos de las partes:


En el contrato de distribución, el fabricante asume la obligación de vender al distribuidor, productos
determinados en una región determinada; y el distribuidor se obliga a efectuar sus ventas con exclusividad en
la región que le fuera concedida, con una cantidad mínima de ventas.
Dentro del contrato de distribución se inserta un contrato de suministro, por la obligación asumida por el
fabricante de comerciar sus productos en una zona por intermedio del distribuidor, que implica la obligación
de suministrarle fluida y puntualmente la mercadería en la medida y momentos en que éste lo requiera, y
dentro de las condiciones pactadas.
El distribuidor se obliga a efectuar las ventas del producto y a pagar el precio de la mercadería.
La colaboración en estos contratos surge de la cooperación que brinda la actividad de una de las partes, al
campo de acción de la otra, integrándose en la faz comercial mediante una vinculación en la que no existe
subordinación jurídica.

Diferencias con el contrato de concesión:


El distribuidor y el concesionario tiene en común que ambos son comerciantes independientes, que aceptan
comprar para revender ciertos materiales o productos de una marca determinada, a condición de que el
fabricante o proveedor les conceda la venta de sus productos en un sector determinado.
La distinción está dada por la circunstancia de que el concesionario asume obligaciones específicas de
garantía y servicio posterior a la venta, lo que no sucede con el distribuidor, quien cumple con la entrega del
producto y no asume obligaciones adicionales.

Diferencias con el agente de comercio:


La actuación en nombre propio que caracteriza al distribuidor y al concesionario permite diferenciarlos del
agente de comercio, ya que este es solo un intermediario entre el productor y cliente.

Contrato de suministro: es el contrato por el cual una de las partes asume frente a la otra la obligación de
cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante un término en la medida que lo solicite y por un precio
fijado o a fijarse.

Contrato de concesión:
En los usos comerciales de nuestro país se utiliza el término concesión para referirse tanto a la venta cuanto
a la prestación de servicios o terceros, como ocurre con la explotación de bares, restaurantes y otros servicios
de clubes y otras asociaciones. Ambas relaciones tienen en común el hecho de que el concesionario pone su
organización empresarial a disposición del concedente para colocar sus productos en el mercado, en un caso;
o para brindar a terceros el servicio que el concedente prefiere no explotar a su riesgo, en el otro. Pero fuera
de este aspecto común, ambas figuras difieren en cuanto a la finalidad perseguida por las partes, su
organización, funcionalidad y efectos frente a terceros.
Concepto:
Es aquel en el cual un comerciante o empresario, tiene de su concedente, el derecho de vender a título
exclusivo, los artículos o productos que aquel fabrica a su propio nombre y por cuenta propia.
El contrato de concesión no es una compraventa sujeta a ciertas modalidades; tampoco es, estrictamente,
una locación de servicios, ni un contrato de suministro, ni uno estimatorio. Constituye más bien una técnica de

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concentración de empresas distribuidoras del los productos del concedente que forman una red de
comercialización sujeta a la organización, la coordinación y el control impuesto por el concedente.
Este contrato constituye una concentración vertical de empresas. La concentración presenta como
características la reunión de varias empresas bajo una dirección unitaria, que sigue criterios técnicos o
administrativos uniformes. Existe concentración vertical cuando existe subordinación., cuando varias
empresas de distinta naturaleza se unen, para la obtención o comercialización de un producto.
La concentración vertical determina que las relaciones entre el sector de producción y el de comercialización
se establezcan como si las empresas concesionarias formaran, con la concedente, un conjunto indisoluble
sobre el cual se fundará la actividad de las partes. Este conjunto debe desenvolverse siguiendo una política
común en el mercado ,lo cual le otorga fuerza suficiente para actuar con mayor éxito y mejores resultados que
los que lograría de la actividad aislada de cada empresa.
O bien: es la convención que vincula a un proveedor con un número de comerciantes a los cuales reserva la
venta de un producto que fabrica a condición de que satisfaga ciertas condiciones.
Función del concesionario:
Es un auxiliar autónomo que actúa en nombre y riesgo propios asumiendo la calidad de verdadero
comerciante. El concesionario se desempeña como auxiliar del concedente, pero es, a su vez, un empresario
que coloca su propia organización comercial al servicio del concedente.
Caracteres:
Mediante la concesión, el concedente encomienda al concesionario un servicio permanente, organizado o
integrado para la comercialización de sus productos, siendo el concesionario el medio a través del cual el
concedente llega al mercado.
La concesión consiste en un acuerdo de agrupamiento vertical, celebrado entre el productor y distribuidores,
que configura una concentración de empresas, cuyo poderío ejerce el fabricante.
La concesión da nacimiento a un grupo de empresas integradas que constituyen, de ahí en adelante, una
unidad económica activa cuya organización y control está en manos del productor o fabricante, quien procura
que los miembros del grupo actúen en forma racional y coordinada.
El concesionario enajena en todo o en parte su independencia económica, pues el concedente domina y
controla todas las partes de la comercialización, dispone los precios al público, indicando como debe
presentarse el local, exige criterios contables, etc.
Los servicios que debe prestar el concesionario son, en primer lugar: los de venta, mantenimiento y
reparación de los de los bienes de esa marca, aunque no hayan sido vendidos por él. Debe dar explicaciones
sobre la evolución del mercado y las necesidades de la clientela.
El concesionario no puede atender empresas competidoras.
La exclusividad a favor del concesionario puede no obstante, permitir la presencia de otros concesionarios en
su zona.

Contrato de franquicia
Noción:
Básicamente el franchising es una suerte de simbiosis: una parte, que es conocida como franchisor otorga la
licencia a un comerciante independiente, llamado franchisee para que venda productos o servicios de su
titularidad. El franchisee paga un canon por este privilegio, más una regalía sobre grandes ventas.
Debe tenerse presente que en el contrato de franquicia se aglutinan caracteres o modalidades propias de
otros contratos (licencia, know how, uso del nombre comercial, etc.)
Constituye un medio por el cual el titular de un marca o designación comercial y conocida de bienes o
servicios llega al consumidor final, a través de una serie de establecimientos comerciales que fabrican o
expenden el producto o servicio de esa marca conforme a las instrucciones y exigencias del franquiciante.
Aunque el franquiciado es un comerciante autónomo, se integra a la red organizada por el franquiciante como
si fuera una sucursal de éste
Implica básicamente un método de colaboración entre empresas distintas e independientes, pues se requiere
la acción común de las partes para lograr eficacia desarrollo y ampliación de los negocios en sus respectivas
empresas.
Concepto:

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En un sentido lato se lo utiliza para identificar a la modalidad contractual por la cual se instrumenta el
montaje, puesta en marcha, servicio y atención de una cadena de locales iguales y pertenecientes a la misma
marca, a cambio del pago de regalías; e incluye todos los componentes del proceso de comercialización,
planeamiento, promoción y publicidad, compras, producción, ventas, y permanente análisis de la
competencia.
Esta modalidad vincula a un sujeto titular de un modelo o patrón de organización, tecnología, esquema de
instalación, y modalidades de prestación de servicios, y de ciertos elementos identificatorios frente al
consumidor, con una línea o cadena de establecimiento sobre un amplio territorio.
Las características del contrato son:
independencia de las partes: cada parte es jurídica y financieramente independiente de la otra.
La cooperación: el franquiciado no solo debe usar las marca y las insignias del franquiciante, sino también
seguir las instrucciones.
La permanencia de la relación: se trata de una relación continua.
El formato uniforme: generalmente se hacen sobre formas estándar establecidas por el franquiciante.
Este contrato es: bilateral, consensual, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, atípico, de empresa,
sistemático y escrito.
Clases:
Franchising de servicio: mediante el cual se suministra un servicio como conceptualización de una técnica o
normativa determinadas (p.e. servicio de coches, asesoramiento fiscal. etc)
Franchising de distribución: en estos casos, el franchiciador fija al franchiciado los productos que tiene que
vender, con la aportación de una marca o enseña de la cadena de comercialización y varios servicios de
organización y venta (p.e. venta de productos de alimentación)

Comparación con el contrato de distribución y concesión:


Con el contrato de distribución:
En la distribución se vuelcan al mercado productos fabricados por el productor. En el franquicia, el
franquiciado, por lo común, fabrica el producto que vende y adquiere el know how que le transmite el
franquiciante a dicho fin.
Además antes de la habilitación del establecimiento del franquiciado, el franquiciador adoptará la asistencia
necesaria, los conocimientos y experiencia, lo cual se concreta, generalmente mediante la entrega de
manuales operativos o de funcionamiento.
Con el contrato de concesión:
El franchising representa la forma más evolucionada de responder a las necesidades de la comercialización
por medio de terceros. Es el equivalente a una concesión de licencia de marca, y se puede definir como
concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se agrega la concesión del conjunto de
métodos y medios de venta

3.- El contrato de factoring. Leasing. Ahorro previo. Contratos informativos. Tarjetas de crédito.
Contrato de factoring:
Aquel contrato por el cual un empresario conviene que una entidad financiera le adquirirá todos los créditos
provenientes de la explotación normal de su empresa hasta una suma determinada y por un tiempo
expresamente convenido, asumiendo los riesgos de sus cobros, y reservándose el derecho de seleccionar
dichos créditos obligándose, asimismo, a prestar la asistencia técnica necesaria para un mejor desarrollo del
contrato.
La finalidad de este contrato puede ser, recurrir a una vía instrumental para obtener medios líquidos en forma
inmediata o la búsqueda de un procedimiento operativo destinado a aliviar y descongestionar la labor
administrativa de la empresa.
Caracteres:
a) la adquisición en firme y de forma irreversible de los créditos derivados del giro industrial, comercial, o de
servicio.
la asunción de los riesgos de insolvencia de todos y cada uno de los deudores transmitidos

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la presentación simultanea de servicios administrativos.


La fijación del precio de la financiación.

Contenido
el proveedor obtiene del factor la promesa inmediata de su crédito y la asunción de los riesgos de la
cobranza, para el proveedor supone transformar sus contrato de ventas a créditos en operaciones al
contado.
Es una garantía de solvencia de que el factor carece de recurso contra el proveedor en caso de insolvencia
de los deudores.
El proveedor se obliga a transferir al factor, con exclusividad y por un tiempo determinado o no los créditos
provenientes de las facturas respectivas, y a abonarle una remuneración en dinero.
El proveedor puede gozar obtativamente de servicios prestados por el factor que pueden ser la asistencia
técnica y administrativa.
Modalidades:
De las diversas modalidades posibles dentro de la libertad de contenido del contrato, hay dos destacables: a)
la empresa de factoring puede hacer el pago inmediato del crédito al cliente tomando a su cargo el plazo que
falta para el vencimiento de la factura (factoring a la vista), asumiendo o no el riesgo de la cobranza; y b) la
otra modalidad se caracteriza por tomar el factor la obligación de abonar el importe del crédito factoreado a su
vencimiento, el cual conlleva necesariamente la asunción de un riesgo de la cobranza por parte de la
empresa de factoring.

Normas aplicables en el derecho argentino: se le aplican por vía analógica las normas del contrato de cesión
de créditos, pero sin perder de vista la tipicidad consuetudinaria.

Leasing:
El leasing se pone en marcha cuando una empresa que decide ampliar o modernizar sus equipos, recurre al
mercado para encontrar el fabricante o proveedor que le ofrezca mejores condiciones. Una vez elegidos se
pone en contacto con una entidad financiera para proponerle que ella los adquiera y se los dé en locación.
Si esta acepta financiárselo, se celebra un contrato de leasing entre locador y locatario, y un contrato de
compraventa entre el proveedor o fabricante y la empresa de leasing.
Es decir que quien compra el bien es la empresa de leasing, pero quien lo elige, lo recibe materialmente del
vendedor, y lo utiliza el locatario.
Las partes contractuales son dos: locador o empresa de leasing que puede ser una entidad financiera o
compañía financiera y el locatario o usuario, aún cuando en las operaciones intervenga un tercero que es el
vendedor del bien.
Los bienes que pueden ser objeto de arrendamiento son en principio los de capital, tecnologías, marcas o
patentes, aeronaves, y en general los que están directamente destinados a ser utilizados en un proceso
económico y sean fácilmente individualizables, ya por inscripciones en registros o numeración específica.
Los bienes de consumo se excluyen porque de lo que se trata es de facilitar el uso de una cosa, máquina,
equipo, etc, útil para la actividad industrial y no de mercadería ni de pequeños artefactos de reducido precio
en el mercado.
Algunos autores sostienen, basándose en una interpretación amplia de la ley de entidades financieras, que si
podrían incluirse los bienes de consumo durables, pero en la práctica se observa que los particulares recurren
a otro tipo de financiación.
El precio de la locación lo fija la entidad financiera que para su determinación, por lo general se funda en dos
conceptos básicos:
amortización de bien.
beneficio que la empresa desea obtener con la operación.
Los pagos suelen documentarse a través de títulos de crédito, obligándose el usuario al pago del monto
establecido en ellos sin poder discutir ningún problema derivado de la causa de las obligaciones y el locador
puede hacer efectivo su crédito con la sencilla y rapidez características de los procedimientos ejecutivos.
El pago es exigible en tanto se hubiera entregado el bien arrendado o puesto a disposición del usuario.

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El plazo de duración, se encuentra vinculado al tiempo útil de disposición del bien.


Cuando termina el plazo, el locatario debe devolver el bien u optar, según lo pactado, por adquirirlo en
compra o continuar alquilándola, para lo cual debe celebrar un nuevo contrato, a menos que se haya previsto
expresamente la prórroga, porque no hay tácitamente reconducción.
El contrato generalmente contiene como cláusula adicional una opción de compra de los bienes hecha a favor
del usuario, que debe ejercerse en el plazo estipulado antes del vencimiento del término de duración, por un
valor residual que se fija de antemano, más los impuestos y gastos que derivan de la operación de
compraventa. Esta opción constituye una oferta irrevocable que solo puede ser retirada cuando se agote el
término fijado para que el locatario opte por comprar o desistir de lo operado.
Para la jurisprudencia, es un acuerdo innominado, consensual, conmutativo, de tracto sucesivo, que recae
sobre bienes de capital y que tiene por misión esencial transmitir el uso y goce de un bien y no su propiedad.

Tipos de leasing:
Leasing operativo:
Aquí la empresa de leasing elige el sector en que va a operar, y en vista de ello se anticipa a la demanda de
clientela preparando previamente el stock necesario de los bienes a locar. Virtualmente es una locación de
cosa con opción de compra mediante el pago de un precio residual
Es el celebrado directamente por el fabricante de los equipos, máquinas o vehículos con el usuario, con
exclusión de la intermediación financiera.
Los gastos de mantenimiento y conservación así como también los seguros, quedan a cargo del propietario
del bien locado.
Su característica fundamental consiste en que es una alternativa para los fabricantes en la colocación de sus
productos, por lo que no lleva implícita la opción de compra o transferencia de propiedad del locatario, porque
de lo contrario sería una venta a plazos.
Es decir que concluido el término de duración, el bien vuelve al poder del locador, se prorroga el contrato o se
concierta otro.
Esta especie se emplea generalmente para la contratación de bienes que sufren un rápido deterioro,
envejecimiento u absolecencia prematura, que por lo general son muy costosos para su adquisición y para su
reposición con los nuevos perfeccionamientos técnicos.

Leasing financiero:
En el leasing financiero, en cambio, la empresa de leasing tiene solo la característica de intermediación
financiero, por lo cual opera en más de varios campos, tratando de eliminar al máximo el stock de sobrantes,
tiene por objeto la concesión de uso y goce a un sujeto
Este es el auténtico contrato de leasing, por el cual la empresa de leasing adquiere los bienes a requerimiento
del usuario para entregárselos en locación.
El usuario recurre a este procedimiento como medio de financiación con el fin de recibir el uso del bien que
necesita, sin que deba invertir inicialmente gruesas sumas de dinero.
El banco o financiera opera con esta modalidad de crédito para obtener un lucro por la financiación que brinda
y que se exterioriza con la entrega del bien para su uso y posterior y eventual traslación de dominio mediante
el pago de sumas de dinero por períodos estipulados, reteniendo la propiedad del bien en garantía de su
prestación hasta la amortización total de la financiación otorgada.

Diferencias con el renting:


El contrato de leasing no puede identificarse con el de renting, que no es sino una locación, pues en el
primero la entidad financiera no se responsabiliza por los vicios que puede tener el bien, por lo que el
tomador deberá abonar el canon aun cuando el bien se destruya por fuerza mayor o caso fortuito, y también
debe abonar el canon si el bien le es total o parcialmente inservible. En el leasing el mantenimiento es por
cuenta del tomador y no por parte del dador, si bien éste puede ceder a favor del tomador los derechos que
tiene para exigir del fabricante o concesionario los servicios de mantenimiento y reparación.

Ahorro previo:

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Consiste en la captación del ahorro público bajo promesas de prestaciones futuras consignadas en un
contrato. Este instrumento de captación y el sentido económico radica en su concertación masiva y la
consiguiente administración de carteras más o menos vastas.
La actividad es una categoría normativa y se lleva a cabo por entidades cuyos planes y textos contractuales
uniforme deben ser aprobadas por el Estado, a través de la Inspección General de Justicia de la Nación.
Los sistemas de ahorro son conjunto de normas técnicas autosuficientes, sujetas a aprobación estatal previa,
en base a las cuales debe realizarse la captación, administración y aplicación del plan de ahorro para el
cumplimiento de un fin determinado, para el beneficio de una colectividad de adherentes y aportantes de
dicho ahorro.
Este contrato se caracteriza por ser un contrato de adhesión, con cláusulas predispuestas, generalmente
denominado “solicitud del contrato de suscripción”.
La regulación básica se hala en el decreto 142.277/43 que se refiere a las empresas que acuden al público
con promesa de entregar bienes o servicios en el futuro, mediante el ahorro destinado a ser capitalizado a
ese fin.
Caracteres:
Se apunta a la captación de ahorro del público que hace a su carácter masivo.
Una contraprestación a favor de cada aportante cuyo contrato se haya mantenido vigente o el reintegro de un
haber determinable cuando se extinga.
Autofinanciación o existencia de fondos exógenos.
Igualdad y equidad: los contratos individuales contienen iguales estipulaciones para todos los adherentes a un
mismo plan, las que deben ser equitativas como recaudo para su aprobación por la autoridad de control.

Sistemas:
capitalización y ahorro: en este el adherente suscribe un contrato por una suma determinada y paga cuotas
mensuales hasta el final del contrato. Durante su transcurso se realizan sorteos periódicos y los beneficiarios
con contratos en vigencia obtiene anticipadamente el valor suscripto, sin obligación de seguir con el pago de
las cuotas, mientras que los no favorecidos reciben lo ahorrado a la finalización del contrato.
ahorro para fines determinados por ciclo abierto: estos se basan en el aporte de cuotas mensuales por los
suscriptores, las cuales se vinculan a un valor nominal fijo y la expectativa de su adjudicación relacionado con
la cantidad de cuotas pagadas por cada suscriptor. El objeto del contrato es la obtención del préstamo, se
otorga a la mitad de concluido el plan. Luego el suscriptor deja de abonar las cuotas de ahorro y pasa a
pagar las cuotas de amortización.
ahorro para fines determinados para ciclos cerrados: el objeto de este contrato es la adjudicación de bienes
semidurables como automóviles o electrodomésticos o hasta sumas de dinero. Este contrato se caracteriza
por ser grupos de personas en el cual su número no puede excederse, sí disminuirse durante su vigencia.
Consiste en el pago de cuotas por los suscriptores, los cuales anteriormente forman o constituyen “grupos” lo
cual debe ser comunicado a todos los integrantes del mismo; el pago de las cuotas debe hacerse mediante
depósito en bancos recaudadores en base a un cupón o talón de pago que la entidad de ahorro les envía a
su domicilio. El valor de las mismas se determina como una alícuota del valor del bien adjudicable que es
como todo un valor móvil.

Contratos informáticos:
Es todo acuerdo en virtud del cual se creen, conserven, modifiquen o extingan obligaciones relativas al
tratamiento automatizados de información.
La complejidad del sistema radica en la intervención que los elementos tienen entre si, y así mismo es una
complejidad de relaciones contractuales que se producen mediante la utilización del equipo en maquinarias,
datos, asesoramiento, etc.
Dentro de la categoría de contratos informáticos están: contratos de computadoras y elementos ( hardware);
sistemas de computación ( software)y contratos de procesamientos de datos.

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El software es programa (secuencia particular de instrucciones en un determinado lenguaje para llevar a cabo
cierta acción) que se ejecuta sobre un hardware ( computadoras, ordenadores, o una variedad de equipos
electrónicos).

Tarjetas de crédito:
La tarjeta de crédito es un documento nominativo, legitimante, intransferible, cuya finalidad es permitir al
usuario beneficiarse con las facilidades de pago pactadas con el emisor y las resultantes del contrato
celebrado entre éste y el proveedor del bien o servicio requerido por aquel
Puede ser definido como aquel en virtud del cual una empresa especializada denominada entidad emisora se
obliga a otorgar, a favor de una persona física o jurídica, denominada tomador, cliente, titular o usuario, un
crédito periódico que éste podrá utilizar mediante la mera presentación de un instrumento de legitimación
específico denominado tarjeta de crédito, para la adquisición de bines o servicios de terceros, obligándose a
su vez, a cancelar dicho crédito al vencimiento de cada período pactado, pagándolo a dicha entidad emisora,
en la forma y modos convenidos contractualmente.

Características:
consensual
bilateral
oneroso
conmutativo
atípico
innominado
no formal
de crédito
de colocación masiva
de adhesión
de tracto sucesivo

funciones:
El usuario de la tarjeta de crédito además de sustituir materialmente el uso del dinero con las comodidades y
disminución de riesgo, dispone de un medio de pago e instrumento de crédito; le permite programar al
usuario parte de sus consumos, al diferir sus obligaciones dinerarias.
Para su uso resulta suficiente la identificación del usuario con la presentación de la tarjeta de crédito en el
comercio adherido a la red o sistema que la acepta sin tener que cumplir una previa provisión de fondos en la
entidad emisora.
Ha tenido particular influencia sobre esta modalidad la progresiva pérdida de valoración social de otros
instrumentos de crédito o medios de pago como el cheque.
Operatividad:
En la operatoria interviene tres sujetos básicos y un cuarto sujeto eventual.
entidad emisora de la tarjeta.
Usuario o titular de la tarjeta
Comerciante o empresa adherida al sistema que la tarjeta implanta.
Con carácter eventual, una entidad financiera que puede actuar, bien como administradora, o bien como
entidad que respalda en el pago a la empresa emisora en la liquidación de las acreencias de los comerciantes
que se encuentran adheridas al sistema por los consumos del usuario.

4.- Contratos Bancarios: Caracteres. Régimen legal.


Es todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria.
Lo que se da es crédito, materia típica y genuina del contrato bancario.
Dar crédito significa, la renuncia de un bien del cual se dispone para atribuirla a otra, contra restitución del
equivalente.

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Las variantes teóricas llegan a valorizar tanto el elemento de transferencia de la propiedad de una cosa, como
aquel otro de la concesión del goce de la cosa.
Pueden considerarse a los bancos como mediadores en el crédito, actuando de un doble modo, en el crédito
directo y en el crédito indirecto.
En el primer caso, aproxima a las partes contratantes en el segundo lo realiza por medio de una operación
doble consistente en tomar dinero a crédito para darlos después a crédito.
Caracteres comunes de los contratos bancarios:
Para caracterizar un contrato, es insuficiente referirse a los elementos constitutivos del CC, siendo
indispensable determinar su sustancia concreta que depende del fin perseguido por las partes y de la calidad
de los contratantes.
Otro supuesto, reside en la calidad de banquero de una de las partes, el que es enunciado en la doctrina
como teniendo una posición oligopólica, asumiendo al mismo tiempo obligaciones y deberes particulares.
Otros caracteres que se atribuyen a estos contratos son los que dan lugar a una actividad en masa, siendo
contratos de duración, aunque ello no impide a que puedan ser instantáneos. Tanto reales como personales,
los contratos bancarios pueden significar la prestación de una sola de las partes, como incorporando
prestaciones recíprocas.
Otro aspecto de la contratación bancaria es el referido a la buena fe recíproca que debe existir entre los
contratantes.
Conforme a los usos, el contrato bancario es un contrato de buena fe, basado en la recíproca confianza, la
confianza hace al correcto funcionamiento del sistema financiero del país, constituyéndose en la piedra
angular sobre la que se fundamentan los institutos de este derecho bancario y cuya pérdida ha implicado
tantos desvelos a la autoridad de contralor, en la búsqueda de su restauración.
La traducción de esa buena fe se explicita en diversos aspectos y con finalidades diversas. Puede comenzar
en esa exigencia de acompañamiento de firmas de personas del conocimiento del banco para que este
proceda a abrir cuenta corriente, al nuevo cliente que la solicita.
También puede continuar con los informes y consejos que el banco proporciona a sus clientes.

5.- Apertura De Crédito, Cuenta Corriente, Mutuo, Depósito.


Apertura de crédito:
Concepto:
Es el contrato por el cual el banco se obliga a tener a disposición de la otra parte una suma de dinero por
cierto período de tiempo o por un tiempo indeterminado.
Por esta operación activa, el banco se compromete a atender la libranzas que contra su cuenta realice el
cliente o a mantener una cierta disponibilidad de créditos a favor del cliente durante un cierto tiempo y a una
determina tasa de interés, más una comisión por el servicio.
También puede consistir en la promesa del banco de contraer o asumir una obligación por cuenta del clienta.
Aquí a diferencia del préstamo común o mutuo, el banco no le transfiere en propiedad fondos al cliente, su
compromiso es distinto: se obliga a mantener una cierta disponibilidad de crédito por un cierto tiempo.
Diferencia con el préstamo bancario:
La primer diferencia: es que en el préstamo se pone a disposición del cliente el dinero y éste se ve obligado a
restituir igual suma en el tiempo convenido mas los intereses; y una vez que se pone a disposición del dinero
ya corren los intereses, se utilice o no el dinero por el cliente.
En cambio con la apertura de crédito lo que se concede al cliente, es una disponibilidad de dinero o de firma.
Si se trata de dinero una vez utilizada esa disponibilidad por el cliente, este tendrá la obligación de restituir la
suma utilizada mas intereses. Pero si no utiliza la disponibilidad de dinero que tiene no deberá restituir nada y
no debe intereses. A veces se pactan comisiones pero eso depende del criterio del banco.
La disponibilidad de firma es cuando el banco se obliga a respaldar con su firma a ciertas operaciones que
realice el cliente con terceros, es como una garantía, el crédito se lo da de esta manera porque el cliente aquí
no necesita el dinero, sino del respaldo del banco. Este contrato es más amplio en cuanto al objeto, que el
mutuo, que es siempre en dinero.

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Cuenta corriente bancaria:


La relación cliente- banco, se desarrolla en muchos aspectos, pudiendo ser ocasional cuando el cliente cobre
un cheque en ventanilla. Pero puede ocurrir que el cliente abra una cuenta en el banco, en cuyo caso pasará
a efectuar un depósito de dinero o de títulos o, bien, podrá ser beneficiario de una apertura de crédito o
efectuará el descuento de algún papel de comercio, modalidades significativas de la celebración de un
contrato cuyo reflejo aritmético habrá de ser la cuenta.En todas estas situaciones, habrántabilización puntual
y sistemática, hecha por el banco, de los ingresos y egresos del fondo.
Concepto:
Es la operación por la cual el banco transfiere en propiedad dinero al cliente, por cierto plazo y por un precio
previamente convenido, que es el interés.
En esta operación hay una efectiva transferencia de dinero o de títulos públicos u otros recursos financieros
al cliente, sea por medio de su entrega por caja o acreditación en una cuenta, a diferencia de la apertura de
crédito, donde el banco solo contrae el compromiso de poner a disposición del cliente de determinado importe
de dinero, pero no hace ningún desembolso inmediato.

Mutuo:
Se da cuando el banco pone a disposición del cliente una suma determinada de dinero y por el cual el cliente
se obliga a restituir en el plazo convenido mas los interese convenidos.
La primer diferencia que existe con el mutuo comercial es que el criterio subjetivo y objetivo de éste, no rige
en el préstamo bancario, porque estamos hablando de un mutuo bancario que por ser bancario ya es
comercial. Por ej. Un sujeto que este por destinar esos fondos al comercio, si el mutuo es bancario es
comercial porque ese mutuo forma parte del art. 8 inc. 3 del C.Com. = a la operación activa bancaria.
La segunda diferencia es que el mutuo bancario es consensual a diferencia del mutuo comercial que es real.
En el mutuo bancario hay obligaciones para ambas partes, y si el banco autoriza el préstamo, a partir de allí
ya hay responsabilidad para el banco. El contrato no nace con la simple entrega.

Depósito bancario:
Esta noción se refiere a ciertos tipos de operaciones que se realizan dentro de la actividad bancaria, con
participación de las instituciones de crédito.
Dentro de la economía moderna, los depósitos bancarios constituyen la mas importante de las llamadas
operaciones pasivas del banco, por cuanto a través o por medio de ellas las entidades financieras acceden a
la captación de ahorro, primera parte de la intermediación financiera que define esta actividad negocial.

Modalidades:
Hay varios criterios de clasificación, por ejemplo:
1.-Los depósitos simples: comprendiendo los depósitos a la vista, los depósitos a plazo y los depósitos con
previo aviso.
2.-Los depósitos en cuenta corriente: en los cuales, se produce una coordinación por medio de la cuenta que
vincula a las partes a través de un régimen de compensaciones y disponibilidad.
3.- los depósitos de ahorro: que responden a una esencia técnica.

plazo
dinero
a la vista
títulos regular
irregular
Depósito de dinero: tiene la naturaleza jurídica de un depósito irregular en el cual el banco se compromete a
restituir igual cantidad y especie de la cosa (dinero).

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Depósito
En el depósito de dinero a la vista la devolución es en cualquier momento ante el simple requerimiento del
depositante.
En el a plazo la devolución es una vez vencido el plazo.
Ambos son irregulares porque el banco tiene total disponibilidad de esos fondos depositados y puede
devolver otra suma de igual cantidad y calidad.
En el depósito de título puede ser regular e irregular.
Va a ser regular cuando se identifica cuales son los títulos que se entregan en depósito al banco, y este tiene
que devolver el mismo título.
Es irregular por ej. En el depósito colectivo de títulos valores, ellos son emitidos en masa, en serie; las
distintas series (a, b ,c), cada una de ellas confieren los mismos derechos y deberes a sus titulares. Este
contrato se hace para que el banco lo custodie y administre a estos títulos. Se le da un mandato de
administración; por ej. que los invierta en la bolsa y la ganancia que se obtiene de las alzas o pérdidas de la
bajas son para el titular del bono o acción.

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Unidad 11: Derecho Societario.


1.- Derecho Societario: Su Importancia Como Rama Autónoma Dentro Del Derecho Comercial.
Su autonomía es hoy incuestionable, no obstante muchos de sus aspectos pertenecen ya a la rama común, la
llamada comercialización del derecho civil, razón por la cual se viene intentando la unificación de las mismas,
esta evidente autonomía justifica su enseñanza separada que se mantiene aún en los países en que no hay
una unificación legislativa.
El contenido temático abarca el derecho societario, error que aún se mantiene solamente en nuestra facultad,
ya que en el resto de las facultades de la República Argentina son dos materia de distado separado tanto el
derecho societario como así también el derecho comercial.

2.- Sociedades Comerciales. Concepto. Naturaleza Jurídica. Diferencias Con Otras Figuras
Asociativas: Asociaciones Y Cooperativas. Diferencias Con La Empresa Y Fondo De Comercio.
Sociedades Comerciales: Concepto:
1 “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o
servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.”

Requisitos para su existencia:


Pluralidad de partes: el art. 1 nos dice “dos o mas personas”, pero debe entenderse como partes al centro
de intereses jurídicos comunes que pueden estar constituidos por una o varias personas.
Tipicidad: consiste en la disciplina legislativa particular impuesta a las sociedades; disciplina que permite
diferenciar unas de otras a través de ciertos requisitos esenciales que le son propios.
Organización: la palabra organización tiene un triple significado. Por un lado se refiere a la necesidad de que
exista una regulación que determine el régimen de los diversos órganos societarios y los derechos y
obligaciones de los socios entre si y con respecto al ente social.
En segundo lugar se refiere a la necesidad de que las aportaciones se realicen para una explotación común,
coordinándose los bienes y esfuerzos en un sentido unitario, en procura de un fin único.
En un tercer aspecto implica una relación con la idea económica de empresa que constituye la actividad
normal de las sociedades mercantiles, aunque no exclusivamente.
Aportes: es un requisito esencial para la constitución de una sociedad que cada uno de los socios se obligue
a efectuar aportes, consiste en una obligación de dar o hacer.
Producción o intercambio de bienes o servicios: producir es crear nuevas utilidades y estas utilidades se
obtienen no solo mediante la creación de nuevas cosas, sino también mediante el disfrute de una cualidad
nueva.

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Participar en los beneficios y soportar las pérdidas: deben establecerse en los instrumentos de
constitución de la sociedad, las reglas para disfrutar las utilidades y soportar las pérdidas y en caso de
silencio, será en proporción a los aportes.

Naturaleza jurídica:
Savigny: sostuvo que la persona jurídica es una ficción de la ley elaborada por razones de conveniencia.
Teoría de la realidad: para la cual la persona moral no es una ficción de la ley sino que existen como
resultado de la necesidad de unificar y concentrar en una voluntad colectiva derechos, obligaciones y
potestades en procura de un fin común, distinto de los intereses individuales de sus miembros.
Teoría normativa: esta teoría consiste en un instrumento de técnica jurídica referida a la actuación de los
hombres dentro del campo del derecho, debe desecharse el concepto tradicional de corporización de un ente
distinto de los sujetos que lo componen y le han dado vida.
Teoría de la institución: expresa que la persona jurídica es reconocida cuando reúne los elementos
necesarios para ser considerado como tal. La institución es una idea de obra o empresa que se realiza y dura
jurídicamente en un medio social y que sujeta a su servicio, voluntades indefinidamente renovadas.
Farina: sostiene que la ley de sociedades no se pronuncia a favor de ninguna de estas teorías. El nuevo art.
43 del CC desestima la teoría de la ficción, pero queda en pie de duda respecto de las otras teorías.

Diferencia con otras figuras asociativas:


Asociación:
En un sentido lato es un género comprensivo de varias especies, entre ellas las sociedades.
En un sentido propio, está referido a las entidades que tienen por objeto principal el bien común. Podemos
definirla como: toda unión voluntaria de personas que de un modo organizado y más o menos estable ponen
sus esfuerzos o bienes en común, estando el gobierno y la administración en poder de los asociados en
forma directa o bien indirectamente a través de quienes ellos designen.
Decimos unión voluntaria porque es de su esencia la libre adhesión de los integrantes y no hace referencia a
la presencia física ya que lo caracteriza a la asociación es el vínculo.
Para diferenciar la asociación de las sociedades se ha puesto énfasis en destacar la finalidad desinteresada o
altruista de las asociaciones.
Las sociedades persiguen la obtención de lucro para repartirse entre los socios constituyendo este el fin
principal para sus integrantes. La asociación puede o no procurar el lucro este nunca será destinada a ser
repartido entre los socios sino que constituirá un medio para que la asociación preste servicios de diversa
índole a sus asociados o terceros. El lucro constituye un medio y no un fin.

Cooperativas:
La ley 20.337 no se expide acerca de su naturaleza jurídica. Se limita a decir que son entidades. Tiene
caracteres propios de las sociedades y de las asociaciones.
Cabe señalar que en la constitución e inscripción de las cooperativas no interviene en el Registro Público De
Comercio sino en el Instituto Nacional De Acción Cooperativa.
Según Ascarelli: constituye un rasgo definitorio en todas las cooperativas, el fin de eliminar el lucro del
intermediario.
Las cooperativas y las sociedades presentan como elemento en común que en ambas el participante
persigue un fin económico, pero la diferencia profunda radica en que en la cooperativa adquiere relevancia
que el particular procura conseguir esta ventaja en el ejercicio de su actividad individual, mientras que en la
sociedad trata de lograrlo a través de su participación en el lucro conseguido por el ente.
Caracteres:
tiene capital variable y duración ilimitada.
no ponen limites estatuarios al numero de asociados ni al capital.

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conceden un solo voto a los asociados.


reconocen un interés limitados a las cuotas sociales.
cuentan con un numero mínimo de asociados de diez (10), salvo excepciones.
distribuyen los excedentes en proporción a uso de los servicios sociales.
no tienes como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, religión
o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas.
fomentan la educación cooperativas.
prevén la integración cooperativas.
prestan servicios a sus asociados y no asociados.
limitan la responsabilidad de los asociados en monto de las cuotas sociales suscriptas.
establecen la irrepartabilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en
caso de liquidación.

Diferencia con la empresa y el fondo de comercio:


Diferencia con la empresa:
La sociedad es un sujeto de derecho, la empresa es una organización para producir bienes o servicios, pero
no es un sujeto de derecho por eso la empresa necesita siempre de un titular que puede ser una persona
física o jurídica.
El concepto de empresa es un concepto económico y solo a través de la persona de su titular adquiere ésta
significación jurídica.
Si la empresa pertenece a una sociedad comercial se cometerá el error de designar a la sociedad por
empresa. Esta práctica es inexacta, del mismo modo que una persona física no puede ser una empresa sino
un empresario, puede decirse que en las sociedades mercantiles la persona jurídica es simplemente
empresario, y, como tal titular de la empresa. La sociedad no es más que un miembro de la empresa pero no
la empresa misma.

Diferencia con fondo de comercio:


El fondo de comercio es el conjunto de bienes de un establecimiento comercial, afectados a la actividad que
desarrolla un empresario en particular. Constituye una faz estática de la empresa mercantil y no es un sujeto
de derecho.

3.-La personalidad de las sociedades: teorías. Abuso. Desestimación: análisis legal, desenvolvimiento
de la figura, jurisprudencia nacional.
El art. 2 de la ley 19.550 dispone: “la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado por esta ley”.
El art. 33 del CC dice que las sociedades comerciales son personas jurídicas privadas y el art. 2 de la ley
no repite la fórmula sino que la declara sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley. El art. 2 de la ley no
agrega ni modifica el art. 33. Sujeto de derecho solo puede ser la persona. Se trata de términos sinónimos.
Entre la expresión “sujeto de derecho” y “persona jurídica” hay una relación de género a especie, de donde
resulta que esta ley ha venido a confirmar el género sin haber alterado la especie dentro de la cual ha
colocado el CC a las sociedades mercantiles.
Teorías:
Para explicar la condición de persona atribuida a los entes en especial, a los considerados necesarios, se ha
pasado de concepciones naturalistas, fundamentalmente apoyadas en datos extrajurídicos, a las
normativistas, que atribuyen al ordenamiento jurídico la facultad de definir la noción de persona, relegando el
dato extrajurídico la facultad de definir la noción de persona, a mera causa histórico social de la sanción de la
norma y a elementos a considerar para su funcionamiento.
El concepto jurídico de persona que se predica del hombre individual es el mismo que se aplica a los entes
colectivos.
El reconocimiento por el derecho de la personalidad del ente societario sirve de recurso técnico instrumental
que permite a la pluralidad de socios actuar como unidad en el mundo jurídico.
La generalidad de la doctrina, al igual que la jurisprudencia, admitió desde antiguo la personalidad de las
sociedades.

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La autonomía patrimonial presupone esa personalidad, porque da capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones independientemente del patrimonio y personalidad de los socios que lo integran.
La personalidad es conceptualmente única. En nuestro derecho esta personalidad se adquiere por dos
procedimientos: a.-autonomía administrativa; b.- autonomía legal o una vez inscripta en el Registro Público de
Comercio.
El derecho aplica este remedio mientras se mantenga dentro de los fines lícitos y perseguidos por la ley.
Esta personalidad se reconoce por ley cuando se ha cumplido el proceso constitutivo prefijado por ley,
proceso que condiciona el reconocimiento de la personalidad. De no cumplirse con este proceso se crea una
sociedad irregular.

Abuso. Desestimación: análisis legal, desenvolvimiento de la figura, jurisprudencia nacional.


Dolo o culpa del socio o del controlante

54. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye
a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que
su actuación haya proporcionado en otros negocios.

El socio o controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de
tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta
exclusiva.

Inoponibilidad de la personalidad jurídica

La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso
para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará
directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e
ilimitadamente por los perjuicios causados.

En la primera parte de la norma se establecen las sanciones por el daño ocurrido eventualmente a la
sociedad en razón de la actuación culposa o dolosa de los socios y/o controlantes; también, en el mismo
marco, para quien utilice los fondos o efectos de la sociedad en provecho propio o de terceros. El principio
general es, pues, la responsabilidad solidaria por los perjuicios causados e incorporación al patrimonio social
de las utilidades obtenidas, siendo las pérdidas de cuenta exclusiva de los infractores. A esta sanción se
añade, en caso de los socios, la posibilidad de su exclusión en los términos del art. 91.
En cuanto a la reforma introducida por la ley 22.903, se cuenta, en primer lugar, la extensión de los términos
del precepto a los controlantes. También se debe a ella el importante agregado que supone el párrafo 3º del
art., en cuanto recepta los principios del disregard anglosajón, adaptándolo a nuestro sistema a través del
instituto relativo a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, con dos finalidades expresas:
Permitir la imputación directa de los actos abusivos o fraudulentos a quienes los hayan cometido utilizando la
sociedad como pantalla o instrumento.
Amén de las consecuencias que conlleve a cada caso el desbaratamiento el negocio abusivo o fraudulento
según el punto anterior, sancionar la responsabilidad solidaria e ilimitada de socios y/o controlantes.

4.- Elementos generales y específicos del contrato: análisis de cada uno de ellos.
Los elementos generales del contrato de sociedad son los siguientes: a)capacidad, b) consentimiento c)
causa y objeto d) forma.
Los elementos específicos son: 1) fondo común, 2) aporte, 3) participación en las ganancias y pérdidas, 4)
pluralidad de partes.
Los elementos específicos del contrato de sociedad, son esenciales a los efectos de la existencia del
contrato. En caso de ausencia el contrato es nulo.

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Cuando se trata en particular de un vicio referido a la forma del contrato estamos ante una sociedad no
constituida regularmente.
Los elementos esenciales tipificantes son aquellos que permiten identificar a un tipo societario y en base a
ellos diferenciarlos de los otros tipos de sociedades.

Análisis de cada uno de ellos:


Capacidad para constituir una sociedad:
Es la aptitud de la persona para ser titular de las relaciones jurídicas. Se requiere en principio ser capaz de
hecho.
La regla general es que toda persona mayor de 21 años puede por si formar parte de cualquier tipo de
sociedad, salvo que por alguna causa prevista en la ley haya sido declarado incapaz o incurso en alguna
situación de inhabilidad o incompatibilidad.
Consentimiento:
Atento a la naturaleza del contrato, se requiere el consentimiento de las partes. Sus requisitos son:
Debe ser real y efectivo: no hay y no existe sociedad sino coinciden las voluntades o la sociedad es simulada
o la suscripción es ficticia.
Debe estar exento de vicios: no obstante en nuestro derecho existen sociedades obligatorias.
Objeto:
Físicamente posible: si la imposibilidad es preexistente y absoluta, la sociedad es nula; en cambio, si es
sobreviniente, es causa de disolución.
b) Lícito: 18. Objeto ilícito. Las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. Los
terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que éstos puedan
oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad, ni aun para demandar a terceros
o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la contribución a las pérdidas.
Preciso y determinado: la ley dispone que sea enunciado con claridad y exactitud, definiéndolo en términos
que excluyan ambigüedad y fijen límites.

Formas: genéricas y específicas de cada sociedad.


La sección II del capítulo I de la ley de sociedades trata la forma, prueba y procedimiento del contrato de
constitución de una sociedad.
Art.4. Forma. El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento
público o privado.
La constitución de la sociedad típica se prueba con el acto constitutivo debidamente inscripto, y publicado en
su caso.
Este sistema de formas de la ley es en general ad solemnitaten, la inobservancia de ellas impide el
nacimiento de la sociedad.

Publicidad:
Las sociedades comerciales están sujetas a un régimen de publicidad que varía según los tipos de sociedad.
La publicidad tiene como función hacer oponibles a los terceros las disposiciones del contrato constitutivos y
sus modificaciones.
La publicidad tiene dos medios:
a)inscripción en el Registro público:
5. Inscripción en el Registro Público de Comercio. El contrato constitutivo o modificatorio se inscribirá en el
Registro Público de Comercio del domicilio social, en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del
Código de Comercio. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el juez que la disponga,
excepto cuando se extienda por instrumento público, o las firmas sean autenticadas por escribano público u
otro funcionario competente.
Reglamento. Si el contrato constitutivo previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos
recaudos.
Las mismas inscripciones se efectuarán en el Registro Público de Comercio correspondiente a la
sucursal.

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Inscripción: efectos. La sociedad sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro
Público de Comercio.

Aportes:
El art. 1 requiere la formación de un fondo común, que se constituirá con los aportes de cada uno de los
socios, en la oportunidad y los requisitos exigidos según el tipo de sociedad.
Aporte es toda prestación, es decir, toda cosa que tenga un valor de uso o de cambio, para cualquier
derecho, sea de propiedad, de goce, de uso, de usufructo, etc.
Clases:
38. Bienes aportables. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los
tipos de sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar.
Forma del aporte. El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por las
leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes.
Inscripción preventiva. Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un
registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación.
39. Determinación del aporte. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte
debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada.
40. Derechos aportables. Los derechos pueden aportarse cuando debidamente instrumentados se
refieran a bienes susceptibles de ser aportados y no sean litigiosos.
41. Aporte de créditos. En los aportes de créditos la sociedad es cesionaria por la sola constancia en
el contrato social. El aportante responde por la existencia y legitimidad del crédito. Si éste no puede ser
cobrado a su vencimiento, la obligación del socio se convierte en la de aportar suma de dinero, que deberá
hacer efectiva en el plazo de treinta días.
42. Títulos cotizables. Los títulos valores cotizables en bolsa, podrán ser aportados hasta por su valor
de cotización.
Títulos no cotizados. Si no fueren cotizables, o siéndolo no se hubieren cotizado habitualmente en un
período de tres meses anterior al aporte, se valorarán según el procedimiento de los artículos 51 y siguientes.
43. Bienes gravados. Los bienes gravados sólo pueden ser aportados por su valor con deducción del
gravamen, el cual debe ser especificado por el aportante.
44. Fondo de comercio. Tratándose de aporte de un fondo de comercio, se practicará inventario y
valuación, cumpliéndose con las disposiciones legales que rijan su transferencia.
45. Aportes de uso o goce según los tipos de sociedad. Se presume que los bienes se aportaron en
propiedad si no consta expresamente su aporte de uso o goce.
El aporte de uso o goce sólo se autoriza en las sociedades de interés. En las sociedades de
responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones sólo son admisibles como prestaciones accesorias.
46. Evicción. Consecuencias. La evicción autoriza la exclusión del socio, sin perjuicio de su
responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es excluido, deberá el valor del bien y la indemnización de
los daños ocasionados.
47. Evicción: reemplazo del bien aportado. El socio responsable de la evicción podrá evitar la
exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de igual especie y calidad, sin perjuicio de su
obligación de indemnizar los daños ocasionados.
48. Evicción: usufructo. Si el aporte del socio fuere el usufructo del bien, en caso de evicción se
aplicará el artículo 46.
49. Pérdida del aporte de uso o goce. Si el aporte es de uso o goce, salvo pacto en contrario, el socio
soportará la pérdida total o parcial cuando no fuere imputable a la sociedad o a alguno de los otros socios.
Disuelta la sociedad, puede exigir su restitución en el estado en que se hallare.

Valuación:

51. Valuación de aportes en especie. Los aportes en especie se valuarán en la forma prevenida en el
contrato o, en su defecto, según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la
inscripción.

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Sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple. En las sociedades de responsabilidad


limitada y en comandita simple para los aportes de los socios comanditarios, se indicarán en el contrato los
antecedentes justificativos de la valuación.
En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de
cinco años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la valuación se realizó judicialmente.
52. Impugnación de la valuación. El socio afectado por la valuación puede impugnarla fundadamente
en instancia única dentro del quinto día hábil de notificado y el juez de la inscripción la resolverá con
audiencia de los peritos intervinientes.
53. Sociedades por acciones. En las sociedades por acciones la valuación, que deberá ser aprobada
por la autoridad de contralor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169, se hará:
1. Por el valor de plaza, cuando se tratare de bienes con valor corriente;
2. Por valuación pericial, cuando a juicio de la autoridad de contralor no pueda ser reemplazada por
informes de reparticiones estatales o bancos oficiales.
Se admitirán los aportes cuando se efectúen por un valor inferior a la valuación, pero se exigirá la
integración de la diferencia cuando fuere superior. El aportante tendrá derecho de solicitar reducción del
aporte al valor resultante de la valuación siempre que socios que representen tres cuartos del capital, no
computado el del interesado, acepten esa reducción.

Prestaciones accesorias:

Además de los aportes, que integran el capital, el art. 50 establece que: “ puede pactarse que los socios
efectúen prestaciones accesorias.”
Estas prestaciones no integran el capital (sino el patrimonio) y:
tienen que resultar del contrato: se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en
caso de incumplimiento.
Si no resultaren del contrato se consideran obligaciones de terceros;
deben ser claramente diferenciadas de los aportes.
No pueden ser en dinero
Solo pueden modificarse de acuerdo a lo convenido o en su defecto, con la conformidad de la mayoría
necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario y si fueran conexas a acciones, estas
deberán ser nominativas y se requiere la conformidad del directorio.

Capital y patrimonio:
El valor del conjunto de los aportes constituye el capital social, que se mantiene invariable mientras no se
modifique el contrato: incorporación de nuevos socios, aumento o reducción del capital por los procedimientos
legales. En cambio el patrimonio social está formado por el conjunto de bienes del activo con el cual la
sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra.

Participación en las utilidades y pérdidas:

La participación en los beneficios es un elemento esencial del contrato de sociedad, cuya falta suprime la
existencia del contrato, sin perjuicio de que el acto pueda constituir otra especie de negocio jurídico. Deben
derivar de la empresa social y comprenden toda ventaja patrimonial de origen social que aumenta la fortuna
particular de los socios o les disminuye las cargas.
En el caso de que el contrato no establezca la proporción en que los socios participan de los beneficios la
regla general es que se hará en relación a los aportes (art. 11 inc.7).
El socio tiene un derecho al reparto anual de las utilidades del ejercicio, cualquiera que sea la especie de
sociedad, salvo las transitorias y las sociedades que admiten pacto en contrario.
La contribución a las pérdidas es de la esencia de todas las sociedades: si alguno /os de los contratantes no
contribuyen a las pérdidas, no será contrato de sociedad, sino negocio jurídico de distinta naturaleza, incluso

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para el socio industrial, que pierde todo o parte de la remuneración del trabajo realizado. Esta contribución
está limitada en ciertas sociedades: SRL, SA, cooperativas, etc.
La contribución en las sociedades regulares en las que responde solidaria, ilimitada y subsidiariamente por
las obligaciones sociales, exige la previa excusión del haber social.

11. Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo
establecido para ciertos tipos de sociedad:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad
de los socios;
2. La razón social o denominación, y el domicilio de la sociedad.
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse
mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y
vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;
3. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada
socio;
5. El plazo de duración, que debe ser determinado;
6. La organización de la administración de su fiscalización, y de las reuniones de socios;
7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en
proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las
pérdidas y viceversa;
8. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de
los socios entre sí y respecto de terceros;
9. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

Afecto societatis:
Constituye un elemento esencial de la sociedad caracterizada como la colaboración activa, consistente e
igualitaria dirigida a obtener beneficios del negocio para dividirlo entre los socios.
La ausencia de afecto societatis no produce la nulidad del negocio jurídico, sino que suscita la determinación
de su verdadera naturaleza.

Pluralidad de socios:
Requiere pluralidad de socios, no solo por aplicación de los art. 1 y 94 inc.8, sino también por su esencia;
pluralidad que debe mantenerse durante toda la duración del contrato, ya que su desaparición es causal de
disolución si no se reestablece la pluralidad en el término de tres meses y este único participante es
ilimitadamente responsable por las obligaciones contraídas en ese lapso.

94. Disolución: causas. La sociedad se disuelve:


por reducción a uno el número de socios...

5.- El Plazo De La Sociedad: Prórroga. Requisitos. Reconducción. Reactivación. Responsabilidad.


El plazo de la sociedad debe estar estipulado en el contrato, en caso contrario la sociedad presenta un vicio
que debe ser saneado.
95. Prórroga: requisitos. La prórroga de la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en
contrario y lo dispuesto para las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada.
La prorroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad.
Reconducción o reactivación: Con sujeción a los requisitos del primer párrafo puede acordarse la
reconducción mientras no se haya escrito el nombramiento del liquidador.
Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad.

Responsabilidades:

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99. Administradores: facultades y deberes. Los administradores, con posterioridad al vencimiento del plazo de
duración de la sociedad o al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse comprobado alguna de las
causales de disolución, sólo pueden atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias
para iniciar la liquidación.
Responsabilidad. Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y
solidariamente respecto a los terceros y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de éstos.

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Unidad 12:
1- Nacionalidad De Las Sociedades: Posturas Doctrinarias. Sociedades Constituidas en el extranjero:
régimen legal. Holding. Pool o cartells. Trust. Monopolio. Competencia desleal.

Nacionalidad de las sociedades. Posturas doctrinarias.


La doctrina y la legislación mundial se han divididos en dos grandes corrientes:
Teoría afirmativa: para esta teoría el verdadero carácter de la idea de nacionalidad aplicada a las personas
morales es análoga a la que se aplica a las personas físicas. Es la idea de independencia respecto de la
autoridad que gobierna tal o cual país. Detrás de las sociedades se mueven grupos de personas interesadas.
Teorías negativas: la sociedades carecen de nacionalidad o con respecto a ellas solo puede hablarse de
domicilio. La sociedades, entes ideales, carecen de sentimiento de patria y no existen a su respecto derecho
y deberes al respecto de carácter político.-

Derecho Argentino. La Doctrina De Irigoyen:


En nuestro país, a raíz del planteo diplomático efectuado por gran Bretaña con motivo del conflicto suscitado
en 1876 entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y la sucursal del banco de Londres y América del Sur,
el ministro Bernardo de Irigoyen expuso en forma concreta la tesis que niegan la nacionalidad a la
sociedades.

Sociedades constituidas en extranjero: régimen legal.


Estas sociedades no tienen nacionalidad porque ésta presupone una vinculación política entre el súbito y el
Estado. Estas sociedades solo crean entre sus participantes un vinculo jurídico de base económica.

118. Ley aplicable. La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma
por las leyes del lugar de constitución.
Actos aislados. Se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio.
Ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer
sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, debe:
1. Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país;
2. Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley
para las sociedades que se constituyan en la República;
3. Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.
Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda
por leyes especiales.
119. Tipo desconocido. El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro Estado bajo un
tipo desconocido por las leyes de la República. Corresponde al juez de la inscripción determinar las
formalidades a cumplir en cada caso, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley.
120. Contabilidad. Es obligatorio para dicha sociedad llevar en la República contabilidad separada y
someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad.
121. Representantes: responsabilidades. El representante de sociedad constituida en el extranjero
contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley y, en los supuestos de
sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores de sociedades anónimas.
122. Emplazamiento en juicio. El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede
cumplirse en la República:
a) Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que
motive el litigio;
b) Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del
representante.
123. Constitución de sociedad. Para constituir sociedad en la República, deberán previamente
acreditar ante el juez de Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e

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inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus
representantes legales, en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por
Acciones, en su caso.
Casos:
1.- Realización de actos aislados:
La sociedad constituida y con sede en el extranjero puede realizar en el país actos aislados y estar en juicio
2.- Ejercicio de actos comprendidos en el objeto social :
Esta actividad puede ser desarrollada en el país mediante un establecimiento o cualquier tipo de
representación permanente, o bien mediante una sucursal.
3.- Constitución de sociedades:
El art. 123 prevé el supuesto de que una o mas sociedades constituidas y con sede en el extranjero resuelva
participar en la constitución de una sociedad en nuestro país
4.- Sociedades constituidas en el extranjero pero con sede, con principal objeto en la Republica Argentina:
El art. 124 prevé dos supuestos: que la sociedad tenga su sede en la República, lo cual significa que su
domicilio está en el país, o que su principal objeto esté destinado a cumplirse en el país.

Holding
Zaldivar define al holding: es aquella sociedad cuyo principal objeto resulta de adquirir tantas acciones en otra
u otras compañías como para darle la necesaria mayoría y el poder de control operativo en éstas, y así
formar con propósitos prácticos una organización en cadena sin afectar la identidad de cada eslabón.
En materia de comercio se la emplea a esta expresión en sentido de sujetar o controlar.
Cabe distinguir dos clases de holding:
Holdings puro: la sociedad se constituye con ese propósito, es decir para ejercer el holding.
Holdings impuro: cuando no ha sido constituida esencialmente con ese fin, es decir que el objeto financiero
coexiste con otras actividades comerciales o industriales.
Mediante el encadenamiento de las sociedades, el holding permite abarcar, con menos capital, actividades
económicas de gran magnitud. Factores como el ausentismo de los accionistas menores y categorías de
acciones con pluralidad de votos, permiten controlar diversas sociedades sin necesidad de poseer mayoría
de capital.
En nuestro país no hay legislación específica. Es aplicable la ley de defensa de competencia cuando las
actividades del holding llegan a configurar conductas o figuras delictivas previstas por la ley.

Pool
En lugar de formarse grupos de sociedades o de accionistas se hacen acuerdos tendientes a dominar una
rama de la industria, del comercia o actividades afines y complementaria.
Son formas de coalición monopolistas mediante la división del mercado o de la producción entre las personas
participantes. Cada una de ellas conserva su propia individualidad.
Procedimientos usados:
1.- distribución de los mercados por zonas entre las empresas.
2.- limitación de la producción mediante asignación de cuota.
3.- realización en común de ciertos servicios, p.e. publicidad.
4.- fijación de precios mínimos.
El cartells suele organizar un comité integrado por representantes de la empresa asociadas para ejercer
control.

Trust
Es una institución por la cual se transfieren ciertos bienes de la empresa a un tercero, quien los administra en
beneficio de quien se desprendió de su propiedad.
El administrador adquiere el poder de decisión sobre el patrimonio que se le confió.
Ejerce la dirección y fija la política a seguir, según su criterio.

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Cuando tiene forma de consorcio, los accionistas de diversas sociedades entregan sus acciones a los
administradores o fiduciarios para que estos ejerzan todos sus derechos sociales con sujeción a los acuerdos
celebrados entre aquellos, de tal manera que frente a las diversas sociedades vinculadas y a los terceros, el
fiduciario aparecerá como verdadero titular de los derechos sociales.
Los verdaderos titulares de las acciones por su parte, acreditan su calidad de tales mediante ciertos
certificados, que son negociables; pueden elegir fideicomisarios para controlar la actuación de los fiduciarios
y cobrar los dividendos.
Se la entiende como la asociación de capitales, coligados con el propósito de ejercer un monopolio de hechos
en el mercado suprimiendo la competencia.
Se la utiliza para dominar el mercado e imponer precios y condiciones de ventas, constituye una negación de
la libertad económica, al acaparar una serie de productos, como medios para arruinar a los pequeños
capitalistas y de concluir o terminar con la pequeña industria.

Monopolio: Competencia desleal


Se considera monopolio, según la ley 22.262:
Artículo 1.- Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los
actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan
o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo
que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

2.- A los efectos de esta ley se entiende:


) Que una persona goza de una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de
producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del
a mercado nacional o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial.

b) Que dos o más personas gozan de posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo
de producto o servicio no existe competencia efectiva entre ellas, o sustancial por parte de terceros, en todo
el mercado nacional o en una parte de él.

El Estado por medio de sus órganos competentes establece las reglas imperativas a las que deben ajustarse
los operadores económico, tanto en la organización de su estructura jurídica como en su actividad negocial,
bajo apercibimiento de sufrir las penalidades pertinentes.
Estas normas disciplinan la actuación de aquellos dentro de los criterios de política económica adoptado por
el poder público.

Defensa de la competencia:
Se define a la competencia como a la situación en la que se encuentran, actual o potencialmente, dos o más
empresarios que, operando en el mismo ámbito del mercado ofrecen bienes o servicios susceptibles de
satisfacer, incluso con medios, bienes o servicios diferentes, la misma necesidad y que se encuentran en una
circulación de conflicto de interés frente a la clientela.
Competencia desleal: la competencia desleal comercial consiste en el empleo de medio incorrectos para el
tráfico mercantil con el fin de influir en los consumidores, o afectar la producción o capacidad de producción
de un competidor.

Los medios a través de los cuales se realiza la competencia desleal son:


Publicidad emulativa y difamatoria denigrante, referida a un competidor o categoría de competidores.
Violación de secreto de producción de la competencia
Desvío de empleado.
Cooperación en la violación de contratos.
Imitación servil de productos.

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La ley 22.262 tiene por finalidad la protección de la libre concurrencia y evitar la actividad monopólica u
oligopólica que es la base fundamental de la economía de mercado que caracteriza nuestro régimen
económico. El destinatario final de la tutela que brinda la ley es en definitiva el consumidor.

2. Constitución de la sociedad. Formalidades y procedimiento. Contenido del acto constitutivo.


Registración: publicación, inscripción, legajos. Control administrativo y judicial. Fiscalización externa
o estatal: caracteres. Función y facultades de la autoridad de control. Otros organismos de control,
comisión nacional de valores. Mercado de valores. Bolsa de comercio.
Constitución de la sociedad: formalidades y procedimiento.:
Según el art.4: El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento
público o privado.
En cuanto a la SA el art. 165 ordena que se constituya por instrumento público.
Contenido del acto constitutivo
El art. 11 establece los requisitos que, en general debe contener el acto constitutivo de una sociedad
comercial, sin perjuicio de ciertos requisitos impuestos para determinados tipos societarios
11. Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo
establecido para ciertos tipos de sociedad:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad
de los socios;
2. La razón social o denominación, y el domicilio de la sociedad.
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse
mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y
vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;
3. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada
socio;
5. El plazo de duración, que debe ser determinado;
6. La organización de la administración de su fiscalización, y de las reuniones de socios;
7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en
proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las
pérdidas y viceversa;
8. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de
los socios entre sí y respecto de terceros;
9. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.
Registración: publicación, inscripción:
Según el art. 5 de la ley, el acto constitutivo de la sociedad debe inscribirse en el Registro Público de
Comercio del domicilio social dentro de los quince días de la fecha de su otorgamiento.
5. Inscripción en el Registro Público de Comercio. El contrato constitutivo o modificatorio se inscribirá en el
Registro Público de Comercio del domicilio social, en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del
Código de Comercio. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el juez que la disponga,
excepto cuando se extienda por instrumento público, o las firmas sean autenticadas por escribano público u
otro funcionario competente.
Reglamento. Si el contrato constitutivo previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos
recaudos.
Las mismas inscripciones se efectuarán en el Registro Público de Comercio correspondiente a la
sucursal.
La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro público de
Comercio. Toda sociedad que funcione sin cumplir con este requisito se considera sociedad irregular.
Legajos:
En los Registros Públicos De Comercio deberá formarse un legajo por cada sociedad inscripta. Dicho legajo
se formará con los duplicados de las diversas tomas de razón y demás documentación relativa a la misma.

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Integran dicho legajo la designación y remoción de administradores, autorización de contabilidad mecanizada,


etc.
Tratándose de SRL o de SA, deben incorporarse a su respectivo legajo también una copia de los balances,
de los estados de resultados de los ejercicios y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos.
La consulta del legajo de cada sociedad será publicada

Control administrativo y judicial:


Facultades del juez. Toma de razón
6. El juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso dispondrá la
toma de razón y la previa publicación que corresponda.
El control judicial, según la doctrina, no sanea los vicios de constitución de la sociedad.
La toma de razón es la inscripción que, previa publicación cuando corresponda, se efectúa generalmente en
libros distintos para cada tipo societario.
167. Trámite administrativo. El contrato constitutivo será presentado a la autoridad de contralor para verificar
el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales.
Juez de Registro. Facultades. Conformada la constitución, el expediente pasará al juez de Registro,
quien dispondrá la inscripción si la juzgara procedente.
Reglamento. Si el estatuto previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos requisitos.
Autorizados para la constitución. Si no hubiere mandatarios especiales designados para realizar los
trámites integrantes de la constitución de la sociedad, se entiende que los representantes estatutarios se
encuentran autorizados para realizarlos.
El control administrativo es el primero que se hace respecto de las sociedades por acciones. Finalmente, el
contrato se inscribirá en registro de comercio de la jurisdicción del propietario.

Fiscalización externa o estatal: caracteres. Función y facultades de la autoridad de control.


La ley 22.903 modifica la ley 19.550 con una reforma sustancial en materia de órganos de fiscalización al
distinguir a las SA cerradas (son las que no está n en el art. 299) de las sociedades abiertas (las que están en
el art. 299).
El órgano de fiscalización cumple las funciones de: control, investigación e información.
Este órgano controla a la gestión del directorio. El órgano de fiscalización es necesario en las SA, lo que pasa
es que a diferencia del directorio, cuya función no puede ser cumplida por otro órgano, la fiscalización en
alguna clase de SA puede ser suplida por otros sujetos que no sean el consejo y sindicatura. Es necesario
controlar la marcha de la sociedad, pero no es necesario el órgano de la sindicatura o consejo de vigilancia,
en las SA cerradas.
La fiscalización puede ser interna esta es la privada, es la que organiza cada sociedad hacia adentro.
O puede ser externa que es la estatal. Es ésta la que está a cargo de la autoridad de contralor, que es un
control de tipo administrativo. En la cerrada este control administrativo, tiene que ver con determinados
momentos de la vida societaria por eso no es permanente, controla determinadas etapas de las sociedades.
En las sociedades abiertas ese control estatal “es permanente” (art. 300).
El control se limita a las sociedades que no están en el art. 299.
Ese control estatal de tipo administrativo no permanente se limita en las SA cerradas: a su constitución, su
reforma, variaciones del capital. La constitución controla la forma, con el requisito del tipo, cualquiera sea la
reforma por ej. Modificaciones del objeto, del domicilio, etc.
Este control no permanente en las SA cerradas, pueden ampliarse limitadamente, si se dan algunos de los
extremos del art. 301.
En cambio en las SA abiertas este control de tipo administrativo es permanente y controla: constitución,
funcionamiento, modificaciones, disoluciones y liquidaciones.
Por ej., si es una SA que se dedica a seguros, la fiscalización especial la realiza la Superintendencia de
Seguros.
La autoridad de fiscalización debe controlar si la sociedad constituida, conforme al art. 165, se ajusta a los
requisitos de fondo de los art. 11 y 165 y ss. de la ley de sociedades y demás leyes.

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Modificaciones: el art. 167 dispone que si no hubiere mandatario especiales designados para realizar los
trámites integrantes de la constitución de la sociedad, se entiende que los representantes estatuarios están
autorizados para realizarlo.

De la fiscalización estatal

299. Fiscalización estatal permanente. Las sociedades anónimas, además del control de constitución,
quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento,
disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Hagan oferta pública de sus acciones o debentures;
2.* Tengan capital social superior a [veintiún mil millones de australes], monto éste que podrá ser
actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario;
3. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la Sección 6;
4. Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al
público con promesa de prestaciones o beneficios futuros;
5. Exploten concesiones o servicios públicos;
6. Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los
incisos anteriores.
300. Fiscalización estatal limitada. La fiscalización por la autoridad de contralor de las sociedades
anónimas no incluidas en el artículo 299, se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del
capital, a los efectos de los artículos 53 y 167.
301. Fiscalización estatal limitada: extensión. La autoridad de contralor podrá ejercer funciones de
vigilancia en las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando lo soliciten accionistas que representen el diez por ciento de capital suscripto o lo requiera
cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación;
2. Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público.
302. Sanciones. La autoridad de control, en caso de violación de la ley, del estatuto o del reglamento,
puede aplicar sanciones de:
1. Apercibimiento;
2. Apercibimiento con publicación;
3.* Multas a la sociedad, sus directores y síndicos.
Estas últimas no podrán ser superiores a [australes sesenta y ocho millones catorce mil seiscientos
setenta y seis con treinta y dos centavos] en conjunto y por infracción y se graduarán según la gravedad de la
infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a directores y síndicos, la sociedad no podrá
hacerse cargo de ellas.
Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, actualice
semestralmente los montos de las multas, sobre la base de la variación registrada en el Índice de Precios al
Por Mayor, Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
303. Facultad de la autoridad de contralor para solicitar determinadas medidas. La autoridad de
contralor está facultada para solicitar al juez del domicilio de la sociedad competente en materia comercial:
1. La suspensión de las resoluciones de sus órganos si las mismas fueren contrarias a la ley, el estatuto
o el reglamento;
2. La intervención de su administración en los casos del inciso anterior cuando ella haga oferta pública
de sus acciones o debentures, o realice operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requiera
dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros y en el supuesto del artículo 301,
inciso 2.
La intervención tendrá por objeto remediar las causas que la motivaron y si no fuere ello posible,
disolución y liquidación;
3. La disolución y liquidación en los casos a que se refieren los incisos 3, 4, 5, 8 y 9 del artículo 94 y la
liquidación en el caso del inciso 2 de dicho artículo.
304. Fiscalización especial. La fiscalización prevista en esta ley es sin perjuicio de la que establezcan
leyes especiales.

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Otros organismos de control, comisión nacional de valores. Mercado de valores. Bolsa de comercio.

1. La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República. Sus
relaciones con el Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y Trabajo de la
Nación.
2. [Sus funciones las ejerce un Directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder
Ejecutivo Nacional. Duran siete años en el ejercicio de sus cargos y son reelegibles. Deben ser personas de
notoria idoneidad en la materia, por sus antecedentes o actividades profesionales.
El presidente no podrá desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia y comisiones de
estudio.
Los directores restantes no podrán desempeñar:
a) Otra actividad remunerada en cualquier repartición del gobierno nacional, provincial o municipal,
incluidos los poderes legislativos y judiciales, salvo la docencia y comisiones de estudio;
b) Cargos, tareas o asesoramientos profesionales en asuntos vinculados, directa o indirectamente, con
personas sometidas al régimen de la presente ley;
c) Representaciones, patrocinios ni gestiones judiciales o extrajudiciales frente al Estado Nacional, las
provincias, municipalidades, entidades descentralizadas, empresas y sociedades del Estado, bancos o
cualquier otro organismo oficial.] (Texto según ley 22.000.)
3. El Poder Ejecutivo Nacional designa al presidente y vicepresidente del Directorio. El presidente o,
en su caso, el vicepresidente, ejerce la representación de la Comisión Nacional de Valores y tiene voto
decisivo en caso de empate.
El Directorio puede sesionar con la presencia de tres de sus integrantes, adoptándose las decisiones
por mayoría de votos de los presentes.
4. La designación, suspensión y remoción del personal corresponde al Directorio. Los miembros del
Directorio y el personal gozan de las asignaciones que les fije el Presupuesto Nacional.
5. El gasto que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, es cubierto con los
recursos que le asigne el Presupuesto General de la Nación. El producido de las multas previstas en esta ley
ingresan a las Rentas Generales de la Nación.
6. La Comisión Nacional de Valores tiene las siguientes funciones:
a) Autorizar la oferta pública de títulos valores;
b) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre los pedidos de autorización para funcionar que efectúen
las bolsas de comercio, cuyos estatutos prevén la cotización de títulos valores, y los mercados de valores;
c) Llevar el índice general de los agentes de bolsa inscriptos en los mercados de valores;
d) Llevar el registro de las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública de títulos
valores y establecer las normas a que deben ajustarse aquéllas y quienes actúan por cuenta de ellas;
e) Aprobar los reglamentos de las bolsas de comercio relacionados con la oferta pública de títulos
valores, y los de los mercados de valores;
f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al
ámbito de aplicación de la presente ley;
g) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, el retiro de la autorización para funcionar acordada a las bolsas
de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y a los mercados de valores, cuando
dichas instituciones no cumplan las funciones que les asigna esta ley.
7. La Comisión Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas
físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de títulos valores, a los efectos
de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. En el ejercicio de sus funciones puede:
a) Requerir informes y realizar inspecciones e investigaciones en las personas físicas y jurídicas
sometidas a su fiscalización;
b) Recabar el auxilio de la fuerza pública;
c) Iniciar acciones judiciales;
d) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante.

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8. Las informaciones recogidas por la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de sus facultades de
inspección e investigación tienen carácter secreto. Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de
requerimiento de dichas informaciones a la Comisión, salvo en los procesos penales por delitos comunes
directamente vinculados con los hechos que se investiguen. (Ver ley 23.271.)
9. El Directorio y el personal de la Comisión Nacional de Valores deben guardar secreto de las
informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de violarlo se harán pasibles de las
sanciones administrativas y penales que correspondan.
10. [Las personas físicas y jurídicas que no cumplan las disposiciones de esta ley y las
reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes, son pasibles de las sanciones
siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa de mil a cinco millones de pesos, la que podrá elevarse hasta cinco veces el monto del
beneficio obtenido o del perjuicio evitado como consecuencia del accionar ilícito, si fuera mayor.
c) Suspensión de hasta dos años para efectuar ofertas públicas de títulos valores.
d) Prohibición de efectuar ofertas públicas de títulos valores.
El monto de las multas será actualizado por la Comisión Nacional de Valores al 30 de junio y al 31 de
diciembre de cada año, de acuerdo con la variación sufrida durante el período por el Índice de Precios al Por
Mayor Nivel General que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos.] (Texto según leyes 23.513 y
24.241.)
11. Cuando la Comisión Nacional de Valores, verifique que un agente de bolsa al realizar operaciones
en un mercado de valores ha transgredido disposiciones de esta ley o reglamentarias, debe ponerlo en
conocimiento del respectivo mercado, a quien compete aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.
12. Las sanciones establecidas en el artículo décimo son aplicadas por la Comisión Nacional de
Valores, mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado de acuerdo con las siguientes normas:
Se dará traslado de las imputaciones por cinco días al sumariado, quien al contestar debe ofrecer sus
defensas y pruebas. Debe acompañar la instrumental, y si no pudiera hacerlo, indicar dónde se encuentra. Si
ofrece testigos, enunciar en forma sucinta los hechos sobre los cuales deben declarar.
Las pruebas deben ser recibidas en un plazo que no exceda de diez días, con intervención del
sumariado. Las audiencias son públicas, excepto cuando se solicite que sean reservadas y no exista interés
público en contrario.
La Comisión puede citar y hacer comparecer testigos, obtener informes y testimonios de instrumentos
públicos y privados, disponer pericias y cualquier otra medida de prueba.
El sumariado puede presentar memorial dentro de los tres días de cerrado el período de prueba. La
Comisión Nacional de Valores debe dictar resolución definitiva dentro de los cinco días pudiendo disponer su
publicación a costa del infractor.
Las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles, pero pueden ser
cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara de la resolución definitiva.
La conducción de los sumarios debe estar a cargo del miembro del Directorio que en cada caso se
designe.
13. La Comisión Nacional de Valores, cuando hubiere peligro en la demora puede, al iniciar el
sumario o en cualquier estado del mismo, suspender preventivamente, por un plazo que no excederá de
treinta días, la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización.
14. Las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, sólo son recurribles
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda, dentro del plazo de
quince días desde su notificación. En la Capital Federal intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial.
El escrito de interposición y fundamento del recurso se presentará ante la Comisión Nacional de
Valores, la que debe elevarlo a la Cámara, con el sumario, dentro de tercero día.
La Cámara debe resolver sin otra sustanciación, salvo las medidas para mejor proveer.
El recurso se concede al solo efecto devolutivo.

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15. Sólo las resoluciones que aplican apercibimiento dan lugar al recurso de reconsideración ante la
Comisión Nacional de Valores. Debe interponerse en escrito fundado dentro del término de diez días y
resuelto sin otra sustanciación.

Bolsas y Mercado de valores:


22. Las bolsas o mercados de comercio deben constituirse como asociaciones civiles con personería
jurídica o como sociedades anónimas.
23. Los reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben asegurar la realidad de las
operaciones y la veracidad de su registro y publicación.
24. El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en una bolsa o mercado de comercio,
determina el precio corriente de los bienes negociados.
25. Las operaciones de bolsa deben concertarse para ser cumplidas. Las partes no pueden
sustraerse a su cumplimiento invocando que tuvieron intención de liquidarlas mediante el pago de la
diferencia entre los precios que se registren al tiempo de la concertación y al de la ejecución.
26. Los estatutos y reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben establecer en qué
casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se
realizan o registran.
27. Las bolsas o mercados de comercio pueden organizar cámaras compensadoras para liquidar las
operaciones. Asimismo, pueden realizar transacciones financieras tendientes a facilitar la concertación de
operaciones bursátiles de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.
35. Los mercados de valores deben constituirse como sociedades anónimas con acciones nominativas
endosables o no. No pueden usar la denominación "mercado de valores" u otra similar ni desarrollar
actividades propias de tales instituciones, las entidades que no hayan sido autorizadas, de acuerdo con la
presente ley.

Bolsas de comercio:
Son instituciones organizadas con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas, dentro de un marco
de seguridad, certeza y legalidad, cumplida por intermediarios mediante determinados mecanismos jurídico
que obedecen a determinadas normas técnica con vencimientos uniformes y protegidas por un medio de
ejecución forzada.
Son instituciones organizadas: la bolsa debe tener una organización específica. Debe adoptar la forma
jurídica que la ley positiva le señala.
Con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas: las bolsas son los lugares donde se efectúan las
transacciones comerciales, pero estas transacciones no son realizadas por los dueños de las mercadería o
títulos sino que lo hacen a través de intermediarios habilitados para esa actividad y que son los agentes de
bolsa.
Mediante determinados mecanismos jurídico que obedecen a determinadas normas técnica: los agentes solo
pueden realizar las operaciones que en esa bolsa se permiten. Las compra y venta que se realizan no son
comunes sino que deben sujetarse a los reglamentos.
Con vencimientos uniformes : en las operaciones particulares las partes fijan si es al contado, a término o a
plazo. En las bolsas, los vencimientos están preestablecidos por los reglamentos de los mercados. No se
pueden vender con otro plazo. Si la venta es al contado, en los reglamentos bursátiles, se entiende que es
dentro de los tres días; y si durante estos días hay fluctuaciones en los precios, no influyen en ese negocio,
porque quedó concertado en el momento fijado. No pueden pactarse otra fecha, plazos o formas distintas a
las establecidas en la bolsa.
Protegidas por un medio de ejecución forzada: en la bolsa todo debe ser expeditivo es decir que si no se
cumple con las modalidades pactadas, en cuanto a plazo, fecha, se ejecuta en forma forzada dentro de la
misma bolsa, conforme a los mecanismos propios de la bolsa y no en forma judicial.

Caracteres:
Negociaciones indirectas: se realiza por intermedio del agente de bolsa.
Contratación en masa: es un mercado de alta concentración.

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Las cosas objeto de la negociación no están presente.

Clasificación:
Bolsas y mercados de comercio en general.
Mercado de valores.

3. Sociedades No Constituidas Regularmente: Concepto. Caracteres: Regularización. Disolución.


Sociedad irregular: es aquella sociedad instrumentada afectada por algún vicio de forma en su constitución.
Sociedad de hecho: es la que funciona como sociedad sin haberse instrumentado. Exige un hecho comercial.
Surge de la actividad económica en común de dos o más personas que practican actos de comercio para
repartirse las utilidades y soportar las pérdidas. El único elemento posible para distinguir las sociedades de
hecho en civiles y comerciales radica en el objeto
Las sociedades de hecho y las sociedades irregulares están reguladas en la sección 4.

21. Sociedades incluidas. Las sociedades de hecho con un objeto comercial y las sociedades de los
tipos autorizados que no se constituyan regularmente, quedan sujetas a las disposiciones de esta Sección.
22. Regularización. La regularización se produce por la adopción de uno de los tipos previstos en
esta ley. No se disuelve la sociedad irregular o de hecho, continuando la sociedad regularizada en los
derechos y obligaciones de aquélla, tampoco se modifica la responsabilidad anterior de los socios.
Cualquiera de los socios podrá requerir la regularización comunicándolo a todos los socios en forma
fehaciente. La resolución se adoptará por mayoría de socios, debiendo otorgarse el pertinente instrumento,
cumplirse las formalidades del tipo y solicitarse la inscripción registral dentro de los sesenta días de recibida
la última comunicación. No lograda la mayoría o no solicitada en término la inscripción, cualquier socio puede
provocar la disolución desde la fecha de la resolución social denegatoria o desde el vencimiento del plazo, sin
que los demás consocios puedan requerir nuevamente la regularización.
Disolución. Cualquiera de los socios de la sociedad no constituida regularmente puede exigir la
disolución. Esta se producirá a la fecha en que el socio notifique fehacientemente tal decisión a todos los
consocios, salvo que la mayoría de éstos resuelva regularizarla dentro del décimo día y, con cumplimiento de
las formalidades correspondientes al tipo, se solicite su inscripción dentro de los sesenta días, computándose
ambos plazos desde la última notificación.
Retiro de los socios. Los socios que votaron contra la regularización tienen derecho a una suma de
dinero equivalente al valor de su parte a la fecha del acuerdo social que la dispone, aplicándose el artículo 92
salvo su inciso 4, a menos que opten por continuar en la sociedad regularizada.
Liquidación. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.
23. Responsabilidad de los socios y quienes contratan por la sociedad. Los socios y quienes
contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin
poder invocar el beneficio del artículo 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social.
Acción contra terceros y entre socios. La sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier
tercero ni entre sí, derechos o defensas nacidos del contrato social pero la sociedad podrá ejercer los
derechos emergentes de los contratos celebrados.
24. Representación de la sociedad. En las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios
representa a la sociedad.
25. Prueba de la sociedad. La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de
prueba.
26. Relaciones de los acreedores sociales y de los particulares de los socios. Las relaciones entre los
acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán
como si se tratare de una sociedad regular, excepto respecto de los bienes cuyo dominio requiere
registración.

Caracteres: regularización

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22. Regularización. La regularización se produce por la adopción de uno de los tipos previstos en
esta ley. No se disuelve la sociedad irregular o de hecho, continuando la sociedad regularizada en los
derechos y obligaciones de aquélla, tampoco se modifica la responsabilidad anterior de los socios.
Cualquiera de los socios podrá requerir la regularización comunicándolo a todos los socios en forma
fehaciente. La resolución se adoptará por mayoría de socios, debiendo otorgarse el pertinente instrumento,
cumplirse las formalidades del tipo y solicitarse la inscripción registral dentro de los sesenta días de recibida
la última comunicación. No lograda la mayoría o no solicitada en término la inscripción, cualquier socio puede
provocar la disolución desde la fecha de la resolución social denegatoria o desde el vencimiento del plazo, sin
que los demás consocios puedan requerir nuevamente la regularización.
Disolución. Cualquiera de los socios de la sociedad no constituida regularmente puede exigir la
disolución. Esta se producirá a la fecha en que el socio notifique fehacientemente tal decisión a todos los
consocios, salvo que la mayoría de éstos resuelva regularizarla dentro del décimo día y, con cumplimiento de
las formalidades correspondientes al tipo, se solicite su inscripción dentro de los sesenta días, computándose
ambos plazos desde la última notificación.
Retiro de los socios. Los socios que votaron contra la regularización tienen derecho a una suma de
dinero equivalente al valor de su parte a la fecha del acuerdo social que la dispone, aplicándose el artículo 92
salvo su inciso 4, a menos que opten por continuar en la sociedad regularizada.
Liquidación. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.

Disolución:
La sociedad irregular, pese a su precariedad y demás características, es válida; no se trata de una sociedad
nula, sino de una sociedad sujeta a disolución en cualquier momento cuando uno de los socios así lo resuelva
y lo comunique fehacientemente a los demás.

3.-Régimen de las nulidades societarias: diferentes supuestos. Estipulaciones nulas.


Distinguimos en primer lugar la nulidad que afecte el vinculo de algunos de los socios y la nulidad por
violación u omisión en el acto constitutivo de los actos esenciales, lo cual producirá la invalides del mismo
como negocio constitutivo poniendo fin a la existencia.

16. Principio general. La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la
nulidad, anulación o resolución del contrato, salvo que la participación o la prestación de ese socio deba
considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias.
Cuando se trate de una sociedad de dos socios, el vicio de la voluntad hará anulable el contrato. Si
tuviere más de dos socios, será anulable cuando los vicios afecten la voluntad de socios a los que pertenezca
la mayoría del capital.

Supuestos:
Con respecto a las causales de nulidad que ponen fin a la existencia de la sociedad podemos clasificarlas en
las siguientes categorías:
Falta de pluralidad de partes: si es inicial la sociedad no se constituye, cuando es sobreviniente, es causal de
disolución.

2. Nulidades de los actos jurídicos en general: cuando se procede con simulación o fraude, los actos
jurídicos son nulos. Esta es una presunción de la ley.

Nulidad por objeto ilícito: 18. Objeto ilícito. Las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de
nulidad absoluta. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin
que éstos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad, ni aun para
demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la contribución a
las pérdidas.
Liquidación. Declarada la nulidad, se procederá a la liquidación por quien designe el juez.

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Realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresará al
patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva.
Responsabilidad de los administradores y socios. Los socios, los administradores y quienes actúen
como tales en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios
causados.

4.- Nulidad por objeto lícito pero con actividad ilícita: 19. Sociedad de objeto lícito, con actividad ilícita.
Cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a
pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Los socios que acrediten su
buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo anterior.
La ley no habla aquí de nulidad del contrato porque este no está viciado, sino que consiste en una
desnaturalización de su objeto.

5.- Nulidad por objeto prohibido en razón del tipo: 20. Objeto prohibido. Liquidación. Las sociedades
que tengan un objeto prohibido en razón del tipo, son nulas de nulidad absoluta. Se les aplicará el artículo 18,
excepto en cuanto a la distribución del remanente de la liquidación, que se ajustará a lo dispuesto en la
Sección 13.

La ley 19.550 no determina que actividades se prohíben a ciertos tipos societarios sino que ello surge de
otras leyes, entidades financieras, seguros, ahorro y préstamo para la vivienda, etc.
Cuando la prohibición del objeto es sobreviniente corresponde la disolución de la sociedad por aplicación del
art. 24 inc. 4.

6.- Nulidad por objeto imposible: 94. Disolución: causas. La sociedad se disuelve:
Por consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;

7.- Nulidad por vicio en la causa: las sociedades que tengan vicio en la causa de constitución, son nulas de
nulidad absoluta.

8.-Nulidad por atipicidad: el art. 17 primera parte dice: es nula la constitución de una sociedad de los tipos no
autorizados por la ley.
La ley se aparta aquí del principio de libertad contractual que permite a las partes regular sus intereses
recurriendo a los contratos innominados.
La única excepción a este principio se da en las sociedades de hecho, es decir, no instrumentadas, las que
pese hallarse al margen de todo tipo, el art. 21 no las declara nulas sino sociedades irregulares.

9.- Omisión de requisitos esenciales tipificantes: es nula la constitución de una sociedad aparentemente
típica, pero a la cual le falta un requisitos esencial tipificante, lo que impide considerarla dentro de dicha
categoría. El art. 17 dice: Atipicidad. Omisión de requisitos esenciales. Es nula la constitución de una
sociedad de los tipos no autorizados por la ley. La omisión de cualquier requisito esencial no tipificante hace
anulable el contrato, pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial.
De esto resulta que la última parte permite subsanar solo requisitos no tipificante es decir, a contrario sensu
que la omisión de los requisitos tipificantes no se subsanan.

10.- Omisión de requisitos esenciales no tipificantes: La omisión de cualquier requisito esencial no tipificante
hace “anulable” el contrato, pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial.

11.- Nulidad por inhabilidades de los contrayentes: 27. Sociedad entre esposos. Los esposos pueden integrar
entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada.
Cuando uno de los cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades
de distinto tipo, la sociedad deberá transformarse en el plazo de seis meses o cualquiera de los esposos
deberá ceder su parte a otro socio o a un tercero en el mismo plazo.

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29. Sanción. Es nula la sociedad que viole el artículo 27. Se liquidará de acuerdo con la Sección 13.
Farina entiende que la nulidad no es absoluta porque la ley no lo dice y porque admite la conversión de la
sociedad de tipo prohibido a la de tipo permitido. En cuanto a la inhabilidad de las SA el art. 30 dispone:
Sociedades por acciones: incapacidad. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones sólo pueden
formar parte de sociedades por acciones.

Estipulaciones nulas:
13. Estipulaciones nulas. Son nulas las estipulaciones siguientes:
1. Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean
liberados de contribuir a las pérdidas;
2. Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus
frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
3. Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;
4. Que la totalidad de las ganancias y aun de las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o
socios sobrevivientes;
5. Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que
se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.

Constituye un derecho inherente a la calidad de socio participar en los beneficios de la sociedad, como
constituye una carga inherente a dicha calidad soportar en la medida que corresponda a cada tipo de
sociedad.

Estado de socio: Derechos y obligaciones. Socio aparente. Socio oculto. Socio de socio
Es la persona que adquiere derechos y contrae obligaciones frente a la sociedad y ante los demás socios,
que le dan el estatus de integrante en determinada persona de existencia ideal constituida como sociedad.
Se critica la terminología de estado de socio, ya que estado (status) es una cualidad jurídica que se adquiere
en razón de pertenecer a una organización social obligatoria (familia, estado) de lo que derivan derechos
subjetivos y deberes establecidos por la ley, con prescindencia de la voluntad del individuo; así es el estatus
inseparable de la persona, es intransferible, irrenunciable e imprescriptible. Constituye un derecho inherente a
la calidad de socio participar en los beneficios de la sociedad, como constituye una carga inherente a dicha
calidad soportar en la medida que corresponda a cada tipo de sociedad.
Se prefiere usar “condición de socio”, “calidad de socio” o “posición de socio”, ya que el socio asume una
cantidad de derechos y deberes, algunos establecidos por la ley, es irrenunciable, derivados de formar parte
de esa organización que es la sociedad. Además la calidad de socio es voluntaria y no impuesta por la ley; los
deberes y derechos resultantes de esa calidad son transferibles, prescriptibles y la mayoría de ellos
renunciables o por lo menos modificables por la voluntad de los interesados.

Derecho y obligaciones:
A los derechos de los socios podemos clasificarlos por su contenido en :
derechos patrimoniales: en todas las sociedades estos derechos se concretan en dos clases:
participación en las utilidades: el derecho a participar de los beneficios es de carácter esencial, inderogable e
inherente a la calidad de socio.
Si el contrato nada dice se debe aplicar la regla del art. 11 inc. 7: Contenido del instrumento constitutivo. El
instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:
7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en
proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las
pérdidas y viceversa;

A su vez el art. 13 establece: 13. Estipulaciones nulas. Son nulas las estipulaciones siguientes:
1. Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean
liberados de contribuir a las pérdidas;

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2. Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus
frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
3. Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;
4. Que la totalidad de las ganancias y aun de las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o
socios sobrevivientes;
5. Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que
se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.

68. Dividendos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por
ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y
aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso previsto en el artículo 224, segundo párrafo.
Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción del supuesto
previsto en el artículo 225.
71. Ganancias: pérdidas anteriores. Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran
las pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje de
ganancias, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun cuando no se cubran pérdidas anteriores.
224. Distribución de dividendos. Pago de interés. La distribución de dividendos o el pago de interés a los
accionistas son lícitos sólo si resultan de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de
ejercicio regularmente confeccionado y aprobado.
Dividendos anticipados. Está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados o provisionales o
resultantes de balances especiales, excepto en las sociedades comprendidas en el artículo 299.
En todos estos casos los directores, los miembros del consejo de vigilancia y síndicos son
responsables ilimitada y solidariamente por tales pagos y distribuciones.
225. Repetición dividendos. No son repetibles los dividendos percibidos de buena fe.

299. Fiscalización estatal permanente. Las sociedades anónimas, además del control de constitución,
quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento,
disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Hagan oferta pública de sus acciones o debentures;
2.* Tengan capital social superior a [veintiún mil millones de australes], monto éste que podrá ser
actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario;
3. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la Sección 6;
4. Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al
público con promesa de prestaciones o beneficios futuros;
5. Exploten concesiones o servicios públicos;
6. Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los
incisos anteriores.
participación en la cuota parte de la liquidación: 109. Balance final y distribución. Extinguido el pasivo social,
los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución; reembolsarán las partes de
capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente se distribuirá en proporción a la
participación de cada socio en las ganancias.
2.- derechos parapolíticos: estos derechos atañen al gobierno, a la administración y a la fiscalización
de la sociedad, los cuales se concretan de modo distinto según los diversos tipos societarios.
Constituyen derechos parapolíticos:
a) actuar en la administración de la sociedad en el caso de las colectivas, de las de capital e industria y de las
en comandita, cuando el contrato no prevea otra cosa.
b) participar en las asambleas o reuniones de los socios, tener voz y voto salvo limitaciones, solicitar la
remoción de los administradores y la intervención de la sociedad.
c)derecho a la información: para conocer el estado de los negocios sociales.

Obligaciones de los socios

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En primer lugar hay que diferenciar lo que es “obligaciones “ de lo que es “deberes”.


La obligación es la relación jurídica es cuya virtud alguien denominado deudor tiene que satisfacer una
prestación a favor de otra sujeto llamado acreedor la obligación impone el deber de cumplir con la prestación.
El deber es cumplimiento exigible al socio de contenido no directamente patrimonial, sino que dicho aspecto,
se tiene en cuenta como una consecuencia de la violación de esos deberes, algunos son:
1- deber de lealtad: es la que deben guardarse los socios entre si y que exige la vida de relación. Consiste en
general en que debe promoverse la realización del objetivo de la sociedad, omitiendo todo lo que pueda
impedirlo o perjudicarla.
2- deber de colaboración.
3- deber de guardar secreto sobre los negocios sociales.
4- deber de no concurrencia.
5- deber de soportar las perdidas.
La violación de sus obligación y de sus deberes hace apacible al socio de la exclusión de la sociedad y lo
hace responsable de los daños y perjuicios resultante.

Socio aparente
Es aquel que no reuniendo los requisito para ser legalmente calificado como socio, detenta
exteriormente tal calidad.
Por ejemplo: el caso de una sociedad de interés en cual no se cambia el nombre de los socios en la
que figuran la razón social, tras su apartamiento de la sociedad.
Lo trata en forma clara en el art. 34 “el que prestare su nombre como socio no será reputado como tal
respecto de los verdaderos socios, tenga o no parte en las ganancias de la sociedad; pero con relación a
terceros, será considerado con las obligaciones y responsabilidades de un socio, salvo su acción contra los
socios para ser indemnizado de lo que pagare”.

Socio oculto
También llamado “no ostensible”, se atiende aquel cuyo nombre no aparece en el contrato social ni el acto de
su registro, cuando debiera figurar o inscribirse como tal porque a intervenido en la creación del ente como
socio y tiene interés social ( participación de ganancias y perdidas).
Art 34 (2º Párr.) dice: la responsabilidad del socio oculto es ilimitada y solidaria por la forma establecida en el
art. 125.
Art. 125. Caracterización. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las
obligaciones sociales.
El pacto en contrario no es oponible a terceros.
Hay que distinguir el caso del socio oculto de las sociedad accidental en participación. en este caso existe
una relación real entre los socios, existe sociedad: el socio oculto, en cambio, no asume los riesgos de la
explotación del negocio participando del mismo en forma clandestina. A el se extienden los efectos de la
quiebra de la sociedad.

Socio del socio


Ocurre cuando un socio otorga participación a una mas persona en la parte de interés, cuota o acción que
tenga una sociedad.
35. Socio del socio. Cualquier socio puede dar participación a terceros en lo que le corresponde en
ese carácter. Los partícipes carecerán de la calidad de socio y de toda acción social; y se les aplicarán las
reglas sobre sociedades accidentales o en participación.

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Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

Unidad 13:
1.-Documentación Y Contabilidad: Balance. Estados De Resultados. Memoria
Obligación de llevar la contabilidad: constituye un deber impuesto por el Cód. de Com. a todo comerciante
(sea individuo o sociedad) llevar los libro de contabilidad de que exija la naturaleza y dimensión de la
empresa.
43. [Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad
mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus
negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las
constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva.] (Texto según decreto-ley
4777/63.)

44. [Los comerciantes, además de los que en forma especial impongan este Código u otras leyes,
deben indispensablemente llevar los siguientes libros:
1. Diario;
2. Inventarios y Balances.
Sin perjuicio de ello el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación contable
que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y
la naturaleza de sus actividades, de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los
actos de su gestión y su situación patrimonial.] (Texto según decreto-ley 4777/63.)

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Además de los libros de contabilidad, las sociedades deben llevar otros, dispuestos por leyes especiales, por
ej. Los referidos a relaciones laborales o debidos al tipo social como ocurre en las SA con el libro de actas de
directores, libros de actas de asambleas, libros de registro de acciones nominativas, etc.
Objetivo de la contabilidad: es la de constituir un sistema integrado de información necesario para conocer la
marcha de la empresa, para el planeamiento de los negocios, y a la vez, para el control de la gestión
realizada por los administradores de la sociedad.

61. Medios mecánicos y otros. Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas
por el artículo 53 del Código de Comercio para llevar los libros en la medida que la autoridad de control o el
Registro Público de Comercio autoricen la sustitución de los mismos por ordenadores, medios mecánicos o
magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y Balances.
La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o
antecedentes de su utilización, la que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el Libro de Inventarios y
Balances.
Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente aprobados dentro de los treinta días
de efectuados, si no mediare observación previa o rechazo fundado.
El Libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un
mes.
El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las
correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 43 del
Código de Comercio.
62. Aplicación. Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se
cumple el plazo de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 67, primer párrafo.
Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299,
inciso 2 y las sociedades por acciones deberán presentar los estados contables anuales regulados por los
artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66.
Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes de acuerdo al artículo 33, inciso 1, deberán
presentar como información complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados con
arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que establezca la autoridad
de contralor.
Principio general. Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa, a los efectos de una
apropiada interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos diversos. Con el mismo criterio si existiesen
partidas no enunciadas específicamente, pero de significación relativa, deberán mostrarse por separado.
La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a las
sociedades incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio terminado, y otros documentos de análisis de los estados contables. Entiéndase por fondos el activo
corriente, menos el pasivo corriente.
Ajuste. Los estados correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un
mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante.
63. Balance. En el balance general deberá suministrarse la información que a continuación se
requiere:
1. En el activo:
a) El dinero en efectivo en caja y bancos, otros valores caracterizados por similares principios de
liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera;
b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por separado se indicarán los créditos con
sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y cualquier otro crédito.
Cuando corresponda, se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y por descuentos y
bonificaciones;
c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad. Se indicarán
separadamente las existencias de materias primas, productos en proceso de elaboración y terminados,
mercaderías de reventa o los rubros requeridos por la naturaleza de la actividad social;

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d) Las inversiones en títulos de la deuda pública, en acciones y en debentures, con distinción de


los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controlantes, controladas o vinculadas, otras
participaciones y cualquier otra inversión ajena a la explotación de la sociedad.
Cuando corresponda, se deducirá la previsión para quebrantos o desvalorizaciones;
e) Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones acumuladas;
f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus amortizaciones acumuladas;
g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a éstos, deduciendo en
este último caso las amortizaciones acumuladas que correspondan;
h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido como activo.
2. En el pasivo:
a) Las deudas, indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las financieras, las
existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los debentures emitidos por la sociedad,
los dividendos a pagar y las deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal.
Asimismo se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular;
b) Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de concretarse en obligaciones
de la sociedad;
c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia terceros;
d) Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización corresponda a futuros
ejercicios.

II. a) El capital social, con distinción, en su caso, de las acciones ordinarias y de otras clases y los
supuestos del artículo 220;
b) Las reservas legales, contractuales o estatutarias, voluntarias y las provenientes de revaluaciones y
de primas de emisión;
c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas;
d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de capital, reservas y
resultados.
Los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda otra cuenta de orden.

4. De la presentación en general.
a) La información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el activo corriente del
activo no corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente. Se entiende por corriente todo activo o pasivo
cuyo vencimiento o realización, se producirá dentro de los doce meses a partir de la fecha del balance
general, salvo que las circunstancias aconsejen otra base para tal distinción;
b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados, con garantía real
u otras;
c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse por separado en los rubros que
correspondan;
d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.

64. Estado de resultados. El estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio
deberá exponer:
I. a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De cada total se deducirá el
costo de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados, con el fin de determinar el resultado;
b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otros que
corresponda cargar al ejercicio, debiendo hacerse constar, especialmente, los montos de:
1) Retribuciones de administradores, directores y síndicos;
2) Otros honorarios y retribuciones por servicios;
3) Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;
4) Gastos de estudios e investigaciones;
5) Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares;
6) Los gastos por publicidad y propaganda;

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7) Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, multas y recargos;
8) Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los provenientes por deudas con
proveedores, bancos o instituciones financieras, sociedades controladas, controlantes o vinculadas, y otros;
9) Las amortizaciones y previsiones.
Cuando no se haga constar alguno de estos rubros, parcial o totalmente, por formar parte de los
costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse como información del
directorio o de los administradores en la memoria;
c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;
d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.
El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o
pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, determinándose la
ganancia o pérdida neta del ejercicio, a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.
No podrán compensarse las distintas partidas entre sí;
II. El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él
se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes
del patrimonio neto.

65. Notas complementarias. Para el caso que la correspondiente información no estuviera contenida
en los estados contables de los artículos 63 y 64 o en sus notas, deberán acompañarse notas y cuadros, que
se considerarán parte de aquellos. La siguiente enumeración es enunciativa.
1. Notas referentes a:
a) Bienes de disponibilidad restringida explicándose brevemente la restricción existente;
b) Activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a las obligaciones que
garantizan;
c) Criterio utilizado en la valuación de los bienes de cambio, con indicación del método de
determinación del costo u otro valor aplicado;
d) Procedimientos adoptados en el caso de revaluación o devaluación de activos debiéndose
indicar además, en caso de existir, el efecto consiguiente sobre los resultados del ejercicio;
e) Cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados
con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio;
f) Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y de la memoria de
los administradores, que pudieran modificar significativamente la situación financiera de la sociedad a la fecha
del balance general y los resultados del ejercicio cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han
tenido sobre la situación y resultados mencionados;
g) Resultado de operaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas,
separadamente por sociedad;
h) Restricciones contractuales para la distribución de ganancias;
i) Monto de avales y garantías a favor de terceros, documentos descontados y otras contingencias,
acompañadas de una breve explicación cuando ello sea necesario;
j) Contratos celebrados con los directores que requieren aprobación, conforme al artículo 271, y sus
montos;
k) El monto no integrado del capital social, distinguiendo, en su caso, los correspondientes a las
acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del artículo 220.
2. Cuadros anexos:
a) De bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los saldos al comienzo, los aumentos y las
disminuciones y los saldos al cierre del ejercicio. Igual tratamiento corresponderá a las amortizaciones y
depreciaciones, indicándose las diversas alícuotas utilizadas para cada clase de bienes. Se informará por
nota al pie del anexo el destino contable de los aumentos y disminuciones de las amortizaciones y
depreciaciones registradas;
b) De bienes inmateriales y sus correspondientes amortizaciones con similar contenido al requerido en
el inciso anterior;

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c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras sociedades, detallando:


denominación de la sociedad emisora o en la que se participa y características del título valor o participación,
sus valores nominales, de costo, de libros y de cotización, actividad principal y capital de la sociedad emisora
o en la que se participa. Cuando el aporte o participación fuese del cincuenta por ciento o más del capital de
la sociedad o de la que se participa, se deberán acompañar los estados contables de ésta que se exigen en
este Título. Si el aporte o participación fuese mayor del cinco por ciento y menor del cincuenta por ciento
citado, se informará sobre el resultado del ejercicio y el patrimonio neto según el último balance general de la
sociedad en que se invierte o participa.

2.- Domicilio Y Sede: Doctrina Nacional Y Jurisprudencia. Sucursal. Filial. Agencia.


El art. 11 inc 2 de la ley exige que en el instrumento de constitución de la sociedad se haga constar su
domicilio.
Halperín enseña que en materia de sociedades debe distinguirse el domicilio social de la sede.
La sede es el lugar determinado de una ciudad o pueblo, con indicación de la calle y número si esto es
posible en donde funciona la administración y gobierno de la sociedad.
El domicilio, en cambio, se refiere a la ciudad, pueblo o distrito en que se constituye la sociedad y cuya
autoridad judicial es competente para autorizarla e inscribirla en el Registro Público De Comercio.
El art. 5 ordena que el contrato constitutivo modificatorio se debe inscribir en el Registro Público de Comercio
del domicilio social.
Se debe distinguir entre domicilio y sede: el domicilio debe constar si o si en el contrato constitutivo allí se
hace referencia a la jurisdicción, por ej. Ciudad de Corriente, ciudad de Resistencia. Y la sede es la dirección
de la misma, es decir, la calle y el número que puede inscribirse por documento separado. Esta diferencia que
hizo la ley con la reforma del 83’; pues antes solo se hablaba de domicilio.
Esta diferencia comenzó a hacerse jurisprudencial esencialmente por el problema que se tenía cada vez que
se debía cambiar de sede social, se tenía que reformar el estatuto, entonces Halperín realizó el planteo y se
adoptó la reforma introducida en el art. 11 inc. 2.

Sucursal:
Es un establecimiento secundario, de carácter permanente, dotado de relativa autonomía, destinado a
colaborar en la explotación realizada por los establecimientos principales.
Al frente de la sucursal estará un factor de comercio, que deberá inscribir sus poderes para que sean
oponibles a terceros. La contabilidad de la sucursal forma parte de la contabilidad central, con cierta
descentralización momentánea que después se vuelca en un total.
No tiene la sucursal patrimonio, ni personalidad propia, lleva el nombre de la empresa principal, tiene un
domicilio especial a causa de la necesidad de la descentralización que la creo (art. 90 inc. 4 CC).
Caracteres:
mantiene la unidad de la firma social.
no tiene capital propio.
ni responsabilidad separada, aunque con cierta independencia dentro de la estructura interna.
llevan contabilidad especial que luego se resume en la general del establecimiento.

Filial:
A diferencia de la sucursal, se trata de una organización jurídicamente distinta con distinta personalidad,
medios propios y conducción diferenciada. Posee nombre y domicilio diferente de la sociedad principal, pero
de alguna manera esa independencia es solo formal, ya que por un mecanismo societario u otro, la filial está
controlada por la casa central o matriz.

Agencia:
Es una oficina meramente administrativa que realiza cobranzas, pagos, etc, del empresario, que no celebra ni
negocios ni contratos. No hay al frente de la agencia un factor, sino un jefe y empleado o un solo empleado.
No hay leyes que se refieran a la agencia, si hay pocas normas de uso ambiguo que habitualmente aluden al
agente mercantil o al contrato de agencia

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3.- Órganos De La Sociedad: Régimen Adoptado Por La Ley. Administración Y Representación: Principios
Generales. Responsabilidad. Características Generales de Cada Tipo Societario y en Sociedades No
Constituidas Regularmente.
Órganos de la sociedad:
El desenvolvimiento de la sociedad, la gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros, la vida misma
de la sociedad requiere de personas físicas facultades a ese efecto que procuran que la sociedad alcance el
objetivo propuesto con su creación
El órgano es aquella estructura normativa que determina cuando y de que manera la voluntad o el hecho de
un individuo o varios serán imputados, en sus efectos, a un grupo de individuos vinculados en un orden
jurídico especial.
Cuando más compleja sea la organización aparecerán órganos necesarios para su desenvolvimiento.
El órgano de administración: es la persona o grupo de personas físicas que por disposición de la ley y de los
estatutos están autorizado a manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad necesaria para la
consecución de esos fines, en otras palabra, los administradores declaran y ejecutan la voluntad de la
sociedad.
Régimen adoptado por la ley
La teoría adoptada por el Cód. es la teoría del órgano que recepta que éste carece en cuanto tal de
individualidad jurídica propia y distinta de la persona de la cual es órgano. Forma un todo innescindible con
esta persona y los actos del órgano son referidos a la persona jurídica como propios de esta.
Cuando la ley habla de representación y representantes de la sociedad, no utiliza estos términos como forma
específica de interposición de una persona en la conclusión de un negocio jurídico, sino que dentro del
concepto de órgano se refiere a quienes están autorizados para actuar en nombre de la sociedad sin ser
verdaderos representantes en el sentido técnico.
Administración y Representación
La actividad jurídica de la sociedad, en las relaciones externas se vincula directamente con la representación
y con la responsabilidad. La representación es el medio en cuya virtud la sociedad actúa frente a los terceros,
en la administración se concentran las relaciones internas de organización.
La representación de la sociedad corresponde, por lo regular, a las personas investidas de la facultad de
concluir negocios con efectos vinculativos para la sociedad. Normalmente la representación esta unida a la
función administrativa y, a falta de disposiciones en contrario, la ley presume que todo administrador es
también representante de la sociedad.

Responsabilidad
59. Diligencia del administrador: responsabilidad. Los administradores y los representantes de la sociedad
deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus
obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su
acción u omisión.

Características generales de cada tipo societario y en sociedades no constituidas regularmente.


La ley regula la administración de los diversos tipos societarios. Desde este punto de vista podemos clasificar
a las sociedades en dos grandes grupos:
1- sociedades con autoorganicismo en que los socios tienen derecho a la administración por su calidad de
tales, salvo que renuncien a favor de uno de ellos o de un tercero, tal facultad en esta sociedad, la gestión de
los negocios y la representación, corresponde a todos los socios ( sociedad colectiva, de capital e industria) o
a un grupo de ellos ( sociedad en comandita).
Sociedad colectiva 127. Administración: silencio del contrato. El contrato regulará el régimen de
administración. En su defecto, administrará cualquiera de los socios indistintamente.
Sociedad de comandita simple: 136. Administración y representación. La administración y representación de
la sociedad es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen, y se aplicarán las normas
sobre administración de las sociedades colectivas.

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Sanción. La sanción de este artículo y del artículo 134, segundo y tercer párrafos, hará responsable
solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas.

Sociedad de capital e industria: 143. Administración y representación. La representación y administración de


la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios, conforme a lo dispuesto en la Sección 1 del
presente Capítulo.

2- sociedad con organismo diferenciado en la que la administración no esta directamente en manos de todos
los socios, si no a cargo de órganos específicos.

Sociedad accidental o en participación: 362. Terceros: derechos y obligaciones. Los terceros adquieren
derechos y asumen obligaciones sólo respecto del socio gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si
actúa más de un gestor, ellos serán solidariamente responsables.
364. Contralor de la administración. Si el contrato no determina el contralor de la administración por los
socios, se aplicarán las normas establecidas para los socios comanditarios.
Rendición de cuentas. En cualquier caso, el socio tiene derecho a la rendición de cuentas de la
gestión.
S.R.L.: 157. Gerencia. Designación. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o
más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o
posteriormente. Podrá elegirse suplentes para casos de vacancia.
Gerencia plural. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada
gerente compete en la administración o imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio
se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración.
Derechos y obligaciones. Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e
incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima. No pueden participar, por cuenta propia o
ajena, en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios.
Responsabilidad. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización
de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas por el contrato. Si una pluralidad de
gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a
cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Son de
aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere
colegiada.
Revocabilidad. No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuere condición
expresa de la constitución de la sociedad. En este caso se aplicará el artículo 129, segunda parte, y los
socios disconformes tendrán derecho de receso.
S.A.: 255. Directorio. Composición; elección. La administración está a cargo de un directorio compuesto de
uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. En las
sociedades anónimas del artículo 299 se integrará por lo menos con tres directores.
Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto
especificará el número mínimo y máximo permitido.

4.-Intervención Judicial De Sociedades: Requisitos. Clases.


La ley 19550 utiliza la denominación intervención judicial en el sentido lato, pues abarca desde un mero
veedor hasta la designación de uno o varios administradores que reemplazarán en sus funciones a los
órganos naturales de administración de la sociedad.
113. Procedencia. Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que
la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos
establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de
sociedad.

Requisitos:

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Es una medida cautelar: es provisoria y revocable, excluyendo la posibilidad de cosa juzgada, pues significa
un anticipo a la garantía jurisdiccional que se dispensará en el juicio ordinario.
No procede como medida preventiva: sino que debe promoverse juntamente con la demanda de remoción del
administrador.
No hay juicio de intervención judicial de una sociedad, sino que consiste en un incidente planteado como
accesorio dentro del juicio de remoción judicial del administrador. Puede ocurrir que la sentencia que se dicte
en el principal se resuelva la no revocación del administrador.
3. Solo puede pedirla un socio: por eso corresponde negar tal petición al tercero aunque sea acreedor de
la sociedad o acreedor de un socio, o al cesionario de un socio.
4. El peticionante debe tratar primero de lograr que sea la asamblea de socios la que resuelva destituir al
administrador y en caso de no lograr este pronunciamiento procede la acción judicial de remoción y dentro de
ella el pedido de intervención judicial.
5. Solo procede en caso de grave peligro para la sociedad.
6. Es de carácter excepcional.
El peticionante deberá prestar contracautela

Clases:
Puede darse el supuesto del nombramiento de un administrador judicial provisorio, esto significa la remoción
anticipada del administrador de la sociedad sin que el juicio quede concluido.
Puede también nombrarse a un veedor, su función es la de vigilar la gestión del administrador social,
examinar papeles y libros de la entidad, informar al tribunal sobre su situación económica y dar cuenta de
todo hecho que pudiera repercutir en la marcha y desenvolvimiento de los negocios. El veedor es un auxiliar
de la justicia.
Otra posibilidad es la de nombrar a un coadministrador, este no desplaza al administrador natural sino que
debe intervenir conjuntamente con éste en todos os actos de administración de la sociedad.

Procedimiento:
114. Requisitos y prueba. El peticionante acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y
su gravedad, que agotó los recursos acordados por el contrato social y se promovió acción de remoción.
Criterio restrictivo. El juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo.
115. Clases. La intervención puede consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios
coadministradores, o de uno o varios administradores.
Misión. Atribuciones. El juez fijará la misión que deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de
acuerdo con sus funciones, sin poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el
contrato social. Precisará el término de la intervención, el que sólo puede ser prorrogado mediante
información sumaria de su necesidad.
116. Contracautela. El peticionante deberá prestar la contracautela que se fije, de acuerdo con las
circunstancias del caso, los perjuicios que la medida pueda causar a la sociedad y las costas causídicas.
117. Apelación. La resolución que dispone la intervención es apelable al solo efecto devolutivo.

5.-Participación Societarias: Régimen Legal. Contratos De Colaboración Empresaria. Uniones Transitorias De


Empresas: Régimen Legal.
30. Sociedades por acciones:” incapacidad. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones sólo
pueden formar parte de sociedades por acciones”.
Se justifica esta disposición, por un lado, en razones de orden publico, como es el evitar que por medio de
participar en sociedades no fiscalizadas, los entes accionarios eludan total o parcialmente las disposiciones
de los art. 299 y 301. también en el caso de quiebra a la sociedad por acciones si esta resulta socia con
responsabilidad ilimitada, a lo que se suma la imposibilidad de que los órganos de fiscalización cumplan su
función.

31.* Participaciones en otra sociedad: limitaciones.” Ninguna sociedad, excepto aquéllas cuyo objeto sea
exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades

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por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa
el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la
capitalización de reservas.
Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la ley 18.061. El Poder Ejecutivo
Nacional podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos.
Las participaciones, sea en partes de interés, cuotas o acciones, que excedan de dicho monto
deberán ser enajenadas dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del
que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad
participada dentro del plazo de diez días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en
la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan
a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella”.
Esta norma establece las limitaciones a la toma de participación en otras sociedades cuando el objeto social
de la participante no sea exclusivamente financiero o de inversión, el fundamento es la intangibilidad del
objeto social y es pretensión el evitar la desnaturalización del objeto mediante el desvió de la actividad social.

32.” Participaciones recíprocas: nulidad. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su


capital mediante participaciones recíprocas, aun por persona interpuesta. La infracción a esta prohibición hará
responsables en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos. Dentro
del término de tres meses deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la
sociedad en caso contrario, disuelta de pleno derecho.”
Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por
ésta por un monto superior, según balance, al de sus reservas, excluida la legal.
Las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenadas
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción. El
incumplimiento será sancionado conforme al artículo 31.
La fundamentacion es también de orden publico, pretendiéndose evitar la creación de un capital social
aparente, su aguamiento, o , el cruzamiento de capital destinado a realizar reembolso o reservas en
contradicción con expresas disposiciones legales. La sanción es la disolución ipso jure de la sociedad si no se
reduce el capital debidamente integrado en el plazo de 3 meses.
Lo que la ley sanciona con nulidad es tanto la constitución como el aumento de capital con participaciones
reciprocas aun con personas interpuestas.

Contratos de colaboración empresaria:


Lo que hay que tener en claro es que estas instituciones son caracterizadas o definidas como contratos y no
como sociedades, al contrario de lo que sucede en otros países, p.e. Brasil donde de las denomina
corporaciones y donde tienen personalidad jurídica ( en Argentina no la tienes). Son conocidas también como
grupos de cooperación, toda vez que entraña el agrupamiento de empresas con la finalidad, no de una
actividad común sino en la organización de una estructura complementaria destinada a auxiliar las economías
de las empresas coligadas, sin que estas pierdan su individualidad económicas y jurídicas. Por ende el
beneficio no consiste en un lucro partible como utilidad para cada empresa participante, sino que son ventajas
que depara la coordinación y racionalización de tareas, equipos etc.

367.” Caracterización. Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales


domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una organización común con la
finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de
perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.
No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones
vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en los artículos 371 y 373.
Las sociedades constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 118, tercer párrafo”.

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368.” Finalidad. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas
económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas
o consorciadas.
La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros”.
369.” Forma y contenido del contrato. El contrato se otorgará por instrumento público o privado y se
inscribirá aplicándose lo dispuesto por los artículos 4 y 5. Una copia, con los datos de su correspondiente
inscripción, será remitida por el Registro Público de Comercio a la Dirección Nacional de Defensa de la
Competencia.
El contrato debe contener:
1. El objeto de la agrupación;
2. La duración, que no podrá exceder de diez años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por
decisión unánime de los participantes. En caso de omitirse la duración, se entiende que el contrato es válido
por diez años;
3. La denominación, que se formará con un nombre de fantasía integrado con la palabra "agrupación";
4. El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato
o estatuto o de la matriculación e individualización en su caso, que corresponda a cada uno de los
participantes. En caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la contratación
de la agrupación, así como su fecha y número de acta;
5. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de
agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros;
6. Las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo común operativo
y los modos de financiar las actividades comunes;
7. La participación que cada contratante tendrá en las actividades comunes y en sus resultados;
8. Los medios, atribuciones y poderes que se establecerán para dirigir la organización y actividad
común, administrar el fondo operativo, representar individual o colectivamente a los participantes y controlar
su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas;
9. Los supuestos de separación y exclusión;
10. Las condiciones de admisión de nuevos participantes;
11. Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevarán,
con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la agrupación
que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común”.
Una copia del contrato deberá ser remitida por el registro a la dirección nacional de defensa de la
competencia, lo que demuestra la preocupación del legislador ante la posibilidad de desvíos en el empleo de
esta forma asociativa.

370.” Resoluciones. Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptarán por el
voto de la mayoría de los participantes, salvo disposición contraria del contrato.
Su impugnación sólo puede fundarse en la violación de disposiciones legales o contractuales y debe
demandarse ante el juez del domicilio fijado en el contrato dentro de los treinta días de haberse notificado
fehacientemente la decisión de la agrupación, mediante acción dirigida contra cada uno de los integrantes de
la agrupación.
No puede introducirse ninguna modificación del contrato sin el consentimiento unánime de los
participantes”.
371.” Dirección y administración. La dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas
físicas designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, siendo de aplicación el
artículo 221 del Código de Comercio.
En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden
actuar indistintamente”.
372.” Fondo común operativo. Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran,
constituyen el fondo común operativo de la agrupación. Durante el término establecido para su duración, se

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mantendrá indiviso este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores
particulares de los participantes”.
La ausencia de personalidad jurídica como elemento técnico se remplaza con la previsión de un patrimonio
autónomo: de este modo, el fondo común operativo aparece como patrimonio de afectación y no atributo de la
personalidad jurídica, existente para el caso.

373.” Responsabilidad hacia terceros. Por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la
agrupación, los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda expedita la
acción contra éstos, sólo después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación;
aquél contra quien se demanda el cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y
excepciones que hubieren correspondido a la agrupación.
Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta de un participante, haciéndolo
saber al tiempo de obligarse, responde éste solidariamente con el fondo común operativo.
374. Estado de situación. Contabilización de los resultados. Los estados de situación de la agrupación
deberán ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los noventa días del cierre de cada ejercicio
anual.
Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su
actividad, podrán ser imputados al ejercicio en que se produjeron o a aquel en que se hayan aprobado las
cuentas de la agrupación”.
375” de disolución. El contrato de agrupación se disuelve:
1. Por la decisión de los participantes;
2. Por expiración del término por el cual se constituyó o por la consecución del objeto para el que se
formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
3. Por reducción a uno del número de participantes;
4. Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea o
que los demás participantes decidan por unanimidad su continuación;
5. Por decisión firme de autoridad competente que considere incursa a la agrupación en prácticas
restrictivas de la competencia;
6. Por las causas específicamente previstas en el contrato.
376.” Exclusión. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, cualquier participante puede ser excluido, por
decisión unánime, cuando contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la
agrupación”.

Unión transitoria de empresa


Es un método o recurso técnico bastante común a nivel internacional, la unión transitoria de empresa con fin
particular. Al igual que en el caso anterior la referencia es respecto de empresarios individuales y colectivos,
sin que el contrato nazca una persona jurídica y sin que el negocio en cuestión determine o cree una
sociedad. Por eso es necesario prever un régimen especial en cuanto su funcionamiento, administración,
representación, y extinción.

377. Caracterización. Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales


domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución
de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la República. Podrán desarrollar o
ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.
Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento
del artículo 118, tercer párrafo.
No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones
vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en el artículo 379.
378. Firma y contenido del contrato. El contrato se otorgará por instrumento público o privado, el que
deberá contener:
1. El objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su realización;
2. La duración, que será igual a la de la obra, servicio o suministro que constituya el objeto;

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3. La denominación, que será la de alguno, algunos o de todos los miembros, seguida de la expresión
"unión transitoria de empresas";
4. El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato
o estatuto o de la matriculación o individualización, en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros.
En caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión
transitoria, así como su fecha y número de acta;
5. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de unión
transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros;
6. Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de
financiar o sufragar las actividades comunes, en su caso;
7. El nombre y domicilio del representante;
8. La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de los
resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unión;
9. Los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de disolución del contrato;
10. Las condiciones de admisión de nuevos miembros;
11. Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevarán,
con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que
requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.
379. Representación. El representante tendrá los poderes suficientes de todos y cada uno de los
miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la
obra, servicio o suministro. Dicha designación no es revocable sin causa, salvo decisión unánime de las
empresas participantes; mediando justa causa la revocación podrá ser decidida por el voto de la mayoría
absoluta.
380. Inscripción. El contrato y la designación del representante deberán ser inscriptos en el Registro
Público de Comercio, aplicándose los artículos 4 y 5.
381. Responsabilidad. Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de las
empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraídas
frente a terceros.
382. Acuerdos. Los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre por unanimidad, salvo pacto en
contrario.
383. Quiebra o incapacidad. La quiebra de cualquiera de las participantes o la incapacidad o muerte
de los empresarios individuales no produce la extinción del contrato de unión transitoria que continuará con
los restantes si éstos acordaren la forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente

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Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

Unidad 14:
1.- Transformación: Concepto. Naturaleza. Responsabilidad. Acreedores. Receso. Rescisión. Caducidad del
acuerdo.
En sentido técnico estricto, la expresión transformación se emplea con referencia exclusiva al cambio de tipo
legal adoptado por la sociedad.
La transformación: es la operación jurídica mediante la cual una sociedad comercial abandona su tipo
primitivo para adoptar otro cualquiera de los tipos previstos por la ley.
El art. 74 señala: “Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve
la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones.” Es un cambio de tipo. La sociedad sigue siendo la
misma. No hay cambio de personalidad. No hay nueva sociedad, sino solo un cambio de tipo.

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No puede hablarse de transformación en una sociedad que no está regularmente constituida.


Surge la necesidad y conveniencia de transformarse, porque.
puede suceder que una sociedad se inicie como una colectiva pero a medida que la sociedad crece, a los
socios ya no les conviene la ilimitación de la responsabilidad, porque el negocio se vuelve más riesgoso.
puede suceder el caso inverso. Los socios pueden resolver o constituir inicialmente una S.A., pero se dan
cuenta que es un tipo muy complejo y que no se justifica constituirse como tal.
Es decir que la necesidad de transformación es de orden práctico.

Requisitos:
7. La transformación exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario o lo dispuesto para algunos tipos societarios;
2º Confección de un balance especial, cerrado a una fecha que no exceda de un (1) mes a la del acuerdo de
transformación y puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de quince (15) días de
anticipación a dicho acuerdo. Se requieren las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los
balances de ejercicio;
3º Otorgamiento del acto que instrumente la transformación, por los órganos competentes de la sociedad que
se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes con constancia de los socios que se retiren, capital
que representan, y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado;
4º Publicación por un (1) día en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social y sus
sucursales. El aviso deberá contener:
a) fecha de la resolución social que aprobó la transformación;
b) fecha del instrumento de transformación;
c) la razón social o denominación social anterior y la adoptada, debiendo de ésta resultar indubitable su
identidad con la sociedad que se transforma;
d) los socios que se retiran o incorporan y el capital que representan;
e) cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el artículo 10, apartado a), puntos 4 a 10, la
publicación deberá determinarlo;
5º Inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el Registro Público de Comercio y demás
registros que correspondan por el tipo de sociedad, por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio
y sus gravámenes. Estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del
Registro Público de Comercio, cumplida la publicidad a que se refiere el apartado 4º.

Naturaleza jurídica:
La transformación de una sociedad, es una especie de modificación del acto constitutivo. Así como la
sociedad puede cambiar de nombre, domicilio, duración, etc; puede también, en virtud de una resolución
social adoptada modificar el tipo.
La transformación ofrece las siguientes características:
no produce la disolución de la sociedad transformada.
no exige que se produzca relación de sucesión, sino de continuación del organismo.
en consecuencia, los débitos y las responsabilidades ante terceros, pasan de iure a la transformada.

Responsabilidad. Acreedores.
En virtud de la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad, los acreedores siguen revistiendo esta
calidad frente al ente que ha cambiado de tipo, pero el cambio de tipo, puede modificar la responsabilidad de
los socios y esto si interesa a los acreedores, quienes pueden verse privados de la garantía con que contaban
antes.
En estos casos, la ley debe brindar la mayor protección a los acreedores de la sociedad, pues ellos son
terceros frente a un acto decidido por voluntad de los socios.
El art. 75 expresa: “La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los
socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo
tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente.”

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Es decir que cuando se trata de socios que de una responsabilidad solidaria e ilimitada pasan a una limitada,
siguen siendo solidaria e ilimitada frente a los acreedores por las obligaciones contraídas anteriormente.

Responsabilidad por obligaciones anteriores

76. “Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, ésta no se
extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que la acepten expresamente.”
Aquí también rige el mismo principio.

Receso.
Es el derecho del socio a retirarse de la sociedad y obtener el reembolso de su parte de capital, cuando está
disconforme con determinadas resoluciones societarias.
El receso solo rige en aquellos casos donde para transformarse no se exige unanimidad.
Tienen derecho a receso solo los socios que votaron en contra de la decisión y los socios ausentes a la
reunión o asamblea donde se tomo la decisión. Este derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del
acuerdo social, salvo pacto en contrario.
Art. 78: “En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes
tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones
contraídas hasta que la transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio.
El derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo
distinto y lo dispuesto para algunos tipos societarios.
El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación.
La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e
ilimitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso
hasta su inscripción.
Art. 79 “La transformación no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contrario.”

Rescisión de la transformación
Así como los socios pueden ponerse de acuerdo para transformarla, la ley les da la posibilidad de
arrepentirse:
1.- mediante la rescisión: esto es dejar sin efecto la transformación por acuerdo de los socios.
2.- mediante la caducidad: que es como una sanción que impone la ley, si a los tres meses de haberse
celebrado el acuerdo, no se inscribió en el Registro Público de Comercio

80. El acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras ésta no se haya inscripto. Si
medió publicación, debe procederse conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 81.

Se requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos
societarios.

Caducidad del acuerdo de transformación

81. El acuerdo de transformación caduca si a los tres (3) meses de haberse celebrado no se inscribió el
respectivo instrumento en el Registro Público de Comercio; salvo que el plazo resultare excedido por el
normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir o disponer la inscripción.

En caso de haberse publicado, deberá efectuarse una nueva publicación al solo efecto de anunciar la
caducidad de la transformación.
Los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios derivados del
incumplimiento de la inscripción o de la publicación.

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2.- Fusión: concepto y naturaleza. Clases. Acreedores. Requisitos. Acuerdos. Receso.


Concepto: desde un punto de vista económico, la fusión de sociedades es una modalidad de uniones de
empresas. Desde el punto de vista jurídico, significa un acuerdo entre dos o más sociedades con alcances y
efectos muy particulares.
El art. 82 explica: “Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una
nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, son disueltas.”
Naturaleza.
Este art. contempla dos clases:
1.- la fusión propiamente dicha: en la que dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir
una nueva.
2.- la fusión por absorción: que se da cuando una sociedad ya existente, incorpora en su seno a otra u otras
que se disuelven sin liquidarse. La sociedad incorporante debe modificar su contrato, como consecuencia se
produce un aumento de patrimonio.
La importancia de distinguir las dos fusiones, radica en que: en la primera, como hay una sociedad, debe
cumplirse todo el trámite relativo a una nueva sociedad; en la segunda, el procedimiento es más sencillo

Efectos

La nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades
disueltas produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el Registro
Público de Comercio el acuerdo definitivo de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento
de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante.

Acreedores: oposición
Dentro de los quince (15) días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden
oponerse a la fusión.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión pero el acuerdo definitivo no podrá
otorgarse hasta veinte (20) días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes
que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo
judicial;

Requisitos
83. La fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Compromiso previo de fusión

1º El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades que contendrá:
a) la exposición de los motivos y finalidades de la fusión;
b) los balances especiales de fusión de cada sociedad, preparados por sus administradores, con informes de
los síndicos en su caso, cerrados en una misma fecha que no será anterior a tres (3) meses a la firma del
compromiso, y confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos;
c) la relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones;
d) el proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad o de modificaciones del contrato o estatuto de la
sociedad absorbente, según el caso;
e) las limitaciones que las sociedades convengan en la respectiva administración de sus negocios y las
garantías que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión, durante el lapso que
transcurra hasta que la fusión se inscriba;

Resoluciones sociales

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2º La aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales por las sociedades
participantes en la fusión, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto.

A tal efecto deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del
síndico en su caso, a disposición de los socios o accionistas con no menos de quince (15) días de
anticipación a su consideración;

Publicidad
3º La publicación por (3) días de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada
sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener:
a) la razón social o denominación, la sede social y los datos de la inscripción en el Registro Público de
Comercio de cada una de las sociedades;
b) el capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la sociedad incorporante;
c) la valuación del activo y del pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la fecha a que se
refiere;
d) la razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse;
e) las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron.

Acuerdo definitivo de fusión


4º El acuerdo definitivo de fusión, otorgado por los representantes de las sociedades una vez cumplidos los
requisitos anteriores, que contendrá:
a) las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión;
b) la nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada sociedad;
c) la nómina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieren sido garantizados y de los que hubieren
obtenido embargo judicial; en ambos casos constará la causa o título, el monto del crédito y las medidas
cautelares dispuestas, y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia
en los balances a que se refiere el inciso 1º, apartado b);

d) la agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan;

Inscripción registral
5º La inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el Registro Público de Comercio.

Cuando las sociedades que se disuelven por la fusión estén inscriptas en distintas jurisdicciones deberá
acreditarse que en ellas se ha dado cumplimiento al artículo 98.

Constitución de nueva sociedad

84. En caso de constituirse sociedad fusionaria, el instrumento será otorgado por los órganos competentes de
las fusionantes con cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. Al órgano de
administración de la sociedad así creada incumbe la ejecución de los actos tendientes a cancelar la
inscripción registral de las sociedades disueltas, sin que se requiera publicación en ningún caso.

Incorporación: reforma estatutaria

En el supuesto de incorporación es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del


contrato o estatuto. La ejecución de los actos necesarios para cancelar la inscripción registral de las
sociedades disueltas, que en ningún caso requieren publicación, compete al órgano de administración de la
sociedad absorbente.

Inscripciones en registros

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Tanto en la constitución de nueva sociedad como en la incorporación, las inscripciones registrales que
correspondan por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio transferido y sus gravámenes deben
ser ordenados por el juez o autoridad a cargo del Registro Público de Comercio.
La resolución de la autoridad que ordene la inscripción, y en la que constarán las referencias y constancias
del dominio y de las anotaciones registrales, es instrumento suficiente para la toma de razón de la transmisión
de la propiedad.

Administración hasta la ejecución


Salvo que en el compromiso previo se haya pactado en contrario, desde el acuerdo definitivo la
administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas estará a cargo de los
administradores de la sociedad fusionaria o de la incorporante, con suspensión de quienes hasta entonces la
ejercitaban, salvo el ejercicio de la acción prevista en el artículo 87.

Receso. Preferencias.
Art. 85. En cuanto a receso y preferencias se aplica lo dispuesto por los artículos 78 y 79.

Es igual que en la transformación. La fusión es una causal de receso.


Puede darse:
1.- mediante revocación: cuando las partes resuelven dejar sin efecto el procedimiento de fusión antes del
acuerdo definitivo.
2.- mediante rescisión: cuando las partes resuelven dejar sin efecto después del contrato definitivo de fusión,
siempre y cuando hayan justos motivos y hasta el momento de su inscripción registral.

Revocación
86. El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, si no se han
obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de tres (3) meses. A su vez las
resoluciones sociales pueden ser revocadas, mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, con
recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a las sociedades,
los socios y los terceros.

Rescisión: justos motivos


87. Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión
por justos motivos hasta el momento de su inscripción registral.
La demanda deberá interponerse en la jurisdicción que corresponda al lugar en que se celebró el acuerdo.

3.- Escisión: concepto. Clases y requisitos. Efectos.


Concepto:
La escisión ocurre cuando una sociedad destina una parte de su patrimonio para integrar el capital de otra ya
existente o bien para constituir una nueva sociedad.
La escisión importa para la sociedad una reducción proporcional de su capital. La diferencia con la fusión,
radica que en la escisión no se produce la disolución de ninguna sociedad, sino solo la reducción de su
capital.
Clases:
Según el art. 88 hay escisión cuando:
1.- una sociedad sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes
(escisión- fusión)
2.- una sociedad sin disolverse, destina parte de su patrimonio para participar con sociedades existentes en la
creación de una nueva sociedad (escisión –fusión)
3.-una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas.
4.- una sociedad se disuelve sin liquidarse, para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas
sociedades.

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Hay escisión cuando:


Art. 88 I. una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades
existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad;
II. una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;
III. una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas
sociedades.

Requisitos

La escisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º resolución social aprobatoria de la escisión, del contrato o estatuto de la escisionaria, de la reforma del
contrato o estatuto de la escindente en su caso, y del balance especial al efecto, con los requisitos necesarios
para la modificación del contrato social o del estatuto en el caso de fusión. El receso y las preferencias se
rigen por lo dispuesto en los artículos 78 y 79;
2º el balance especial de escisión no será anterior a tres (3) meses de la resolución social respectiva, y será
confeccionado como un estado de situación patrimonial;
3º la resolución social aprobatoria incluirá la atribución de las partes sociales o acciones de la sociedad
escisionaria, a los socios o accionistas de la sociedad escindente, en proporción a sus participaciones en
ésta, las que se cancelarán en caso de reducción de capital;
4º la publicación de un aviso por tres (3) días en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede
social de la sociedad escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República que
deberá contener:
a) la razón social o denominación, la sede social y los datos de la inscripción en el Registro Público de
Comercio de la sociedad que se escinde;
b) la valuación del activo y del pasivo de la sociedad, con indicación de la fecha a que se refiere;
c) la valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad;
d) la razón social o denominación, tipo y domicilio que tendrá la sociedad escisionaria;
5º los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión;

6º vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y de oposición y embargo de acreedores, se


otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad
escindente practicándose las inscripciones según el artículo 84.

Cuando se trate de escisión-fusión se aplicarán las disposiciones de los artículos 83 a 87.

4.- Resolución parcial: concepto. Alcances. Clases.


Concepto:
Es la extinción del vínculo contractual respecto de uno o más socios que pierden su condición de tales sin
afectar la existencia de la sociedad como contrato y como sujeto de derecho, pero implica una disminución
del capital.
La resolución parcial es la antítesis de la disolución y constituye el medio adecuado para evitarlo.
La resolución puede ocurrir por retiro voluntario del socio, por exclusión o bien por muerte del socio cuando
no le suceden en tal calidad su herederos.
Casos.
Renuncia de un socio: el art. 89 dispone que los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de
resolución no previstas en la ley.
La ley de sociedades no trae disposiciones sobre renuncia del socio, por lo que cabe remitirse a los principios
generales y estar a lo establecido en el contrato para poder ejercer este derecho.
Cuando el socio se retira cediendo sus cuotas a un tercero, no se produce, técnicamente, una rescisión
parcial del contrato, sino una substitución de socio, de allí que la ley exija la observancia de las mayorías.

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Distinto es el caso cuando un socio desea retirarse de la sociedad con el reintegro del valor de sus cuotas, no
habiendo otro socio que desee adquirírselas.
El retiro de un socio ha de instrumentarse del mismo modo que se exige para cualquier reforma del contrato
de la sociedad, debiendo inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse para que sea oponible a
terceros.
Muerte de un socio: la muerte de un accionista no tiene incidencia en la estructura de la S.A.
En el resto de los tipo sociales, la muerte de un socio tiene su repercusión sobre el contrato :social. En
principio este evento no acarrea la disolución de la solución, salvo disposición expresa del contrato.
Receso: se da cuando el socio se retira de la sociedad, con reembolso de su parte, cuando se den los
supuestos taxativamente enumerados.
El receso no necesita ser aceptado, solo debe notificarse a los otros socios que va a hacerse uso de ese
derecho.
Exclusión: debe hacerse por justa causa y es el juez quien decide.

5.- Disolución. Concepto. Causas y efectos. Liquidación. Concepto. Facultades y funciones del liquidador.
Cancelación de la inscripción

Concepto:
Consiste en el acto o hecho jurídico que previsto en la ley o el contrato con tales efectos, detiene la
existencia normal de la sociedad y, abre su proceso liquidatorio, para llegar a la extinción de la sociedad
como contrato y como persona jurídica.
Si bien es un momento en la vida de la sociedad, la diferencia entre disolución y liquidación es que en la
primera: es un hecho o un acto y en la segunda: es un proceso, o sea, una serie de actos.

Causas: el art. 94 enumera las causales de disolución de las sociedad pero esta enumeración no es taxativa:
94. La sociedad se disuelve:
1º Por decisión de los socios;
Pueden decir anticipadamente. Para ello necesitan la mayoría exigida para cada tipo societario.
2º Por expiración del término por el cual se constituyó;
Una vez cumplido el término, la sociedad se disuelve; pero la ley prevé dos supuestos mediante los cuales la
sociedad puede continuar y son: la prórroga y la reactivación.
3º Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia;
Se refiere al cumplimiento de una condición resolutoria
4º Por consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
Se da esta causal cuando la sociedad ha agotado el objeto para el cual se constituyo.
5º Por pérdida del capital social;
La imposibilidad puede ser objetiva o subjetiva.
Objetiva: que impida a la sociedad lograr su cumplimiento como ocurriría en caso de hechos de la naturaleza,
impedimentos de índole técnica, revocación de una concesión, etc.
Subjetiva: como la desfavorable situación financiera de la sociedad, pérdida de ciertos elementos importantes,
etc.
6º Por declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o concordato
resolutorio;
Es una causal porque los bienes se van a rematar para pagar las deudas.
7º Por su fusión en los términos del artículo 82;
Tanto en la fusión propiamente dicha como en la absorción, ambas o por lo menos una de las sociedades, se
disuelve, aunque sus efectos sean distintos, ya que no se produce la liquidación.
8º Por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de
tres (3) meses. En este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones
sociales contraídas;

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Si el requisito de pluralidad de partes falta en el momento de constituirse, la sociedad es nula. Si es


sobreviniente, la sociedad entra en causal de disolución, salvo que en el término de tres meses pueda
recomponer el elenco societario.
9º Por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución podrá
quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los sesenta (60) días, de
acuerdo con el artículo 244, cuarto párrafo;
10. Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieren en
razón del objeto.
Se refiere a los supuestos de superintendencia de seguros.
Estos dos últimos supuestos se aplican por lo general a las S.A.

Efectos:
Cuando la sociedad entra en causal de disolución los administradores deben poner en conocimiento de los
socios de ese hecho y desde ese momento los administradores solo podrán hacer los actos estrictamente
necesarios para iniciar el período de liquidación.
Debe inscribirse y publicarse.

Liquidación. Concepto:
Es un proceso que comprende una serie de actos u operaciones, destinadas a poner fin a los negocios
pendientes, pagar las deudas, percibir los créditos, realizar los bienes de la sociedad y en base a ello,
determinar el patrimonio neto que ha de repartirse entre los socios.
La sociedad en estado de liquidación conserva su personalidad solamente al efecto de cumplir con ese
proceso.
Su personalidad se limita al cumplimiento de los actos referidos a ese período. Actuarán empleando la razón
social o denominación de la sociedad, agregando “en liquidación”.
Facultad de los liquidadores.
El art. 105 señala: 105. Los liquidadores ejercen la representación de la sociedad. Están facultados para
celebrar todos los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo.

Instrucciones de los socios

Se hallan sujetos a las instrucciones de los socios, impartidas según el tipo de sociedad, so pena de incurrir
en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Actuación

Actuarán empleando la razón social o denominación de la sociedad con el aditamento en liquidación. Su


omisión les hará ilimitada y solidariamente responsables por los daños y perjuicios.

Contribuciones debidas

106. Cuando los fondos sociales fueran insuficientes para satisfacer las deudas, los liquidadores están
obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas de acuerdo con el tipo de la sociedad o del
contrato constitutivo.

Partición y distribución parcial

107. Si todas las obligaciones sociales estuvieren suficientemente garantizadas, podrá hacerse partición
parcial.

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Los accionistas que representen la décima parte del capital social en las sociedades por acciones y cualquier
socio en los demás tipos, pueden requerir en esas condiciones la distribución parcial. En caso de negativa de
los liquidadores la incidencia será resuelta judicialmente.

Publicidad y efectos

El acuerdo de distribución parcial se publicará en la misma forma y con los mismos efectos que el acuerdo de
reducción de capital.

Obligaciones y responsabilidades

108. Las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por las disposiciones establecidas para
los administradores, en todo cuanto no esté dispuesto en esta sección.

Balance final y distribución

109. Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución;
reembolsarán las partes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente se distribuirá en
proporción a la participación de cada socio en las ganancias.

Comunicación del balance y plan de partición

110. El balance final y el proyecto de distribución suscriptos por los liquidadores serán comunicados a los
socios, quienes podrán impugnarlos en el término de quince (15) días. En su caso la acción judicial
correspondiente se promoverá en el término de los sesenta (60) días siguientes. Se acumularán todas las
impugnaciones en una causa única.

En las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso
2º, y en las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución suscriptos también por los
síndicos, serán sometidos a la aprobación de la asamblea. Los socios o accionistas disidentes o ausentes,
podrán impugnar judicialmente estas operaciones en el término fijado en el párrafo anterior computado desde
la aprobación por la asamblea.

Distribución: ejecución

111. El balance final y el proyecto de distribución aprobados se agregarán al legajo de la sociedad en el


Registro Público de Comercio, y se procederá a su ejecución.

Destino a falta de reclamación

Los importes no reclamados dentro de los noventa (90) días de la presentación de tales documentos en el
Registro Público de Comercio se depositarán en un banco oficial a disposición de sus titulares. Transcurridos
tres (3) años sin ser reclamados, se atribuirán a la autoridad escolar de la jurisdicción respectiva.
Cancelación de la inscripción
112. Terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social en el Registro Público de
Comercio.
Conservación de libros y papeles

En defecto de acuerdo de los socios el juez de registro decidirá quién conservará los libros y demás
documentos sociales.

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Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.
Bolilla Nº 15
1.- Sociedades Colectivas: concepto. Instrumentación. Caracteres. Denominación. Responsabilidad de los
socios: alcances. Administración: facultades, designación, remoción, renuncia. Cesión de cuotas. Mayorías.
Concepto:
La ley 19550 no define a la sociedad colectiva.
La sociedad colectiva es caracteriza en el art. 125 como aquella en que “los socios contraen responsabilidad
subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones sociales...”.
Conforme al concepto del art. 125 y concs., son rasgos distintivos de este tipo de sociedad la responsabilidad
personal, ilimitada y solidaria, aunque subsidiaria, de los socios.

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En la realidad económica legislada, se trata normalmente de sociedad de pocos integrantes, que buscan
lograr el fin perseguido por la colaboración personal y permanente, en la cual la personalidad de los
integrantes tiene influencia decisiva.

Instrumentación:
El contrato constitutivo debe ajustarse a los siguientes requisitos de forma y fondo.
Son requisitos de forma:
redactarse por instrumento público o privado. Cualquiera sea el monto del capital y naturaleza de los bienes
aportados (art.4 y38).
La instrumentación por acto privado es lícita, cualquiera que sea la naturaleza del bien que integre al aporte
de alguno o algunos de los socios, así sea un inmueble u otro bien que deba transferirse por instrumento
público u otras formalidades.
la inscripción del contrato constitutivo en el Registro Público de Comercio, conforme al art. 7 de la ley. Esta
inscripción es constitutiva.
Si el acto constitutivo se otorgó por instrumento privado requiere la previa autenticación de las firmas que los
suscriben, excepto cuando sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente.
El art. 39 da eficacia retroactiva a la inscripción a la fecha del contrato, si se presenta en término.
Requisitos de fondo:
Son requisitos de fondo, los establecidos en el art. 11, complementados por los art. 125 y ss.:
1.- el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de
los socios.
Estos datos solo persiguen la identificación de los otorgantes.
2.- la razón social o denominación.
3.- domicilio de la sociedad.
Debe entenderse por tal la circunscripción en donde ejercerá el comercio, más no el lugar geográfico en que
se instalará el establecimiento, con determinación de calle y número.
4.- la designación de su objeto.
Este debe ser preciso y determinado.
5.- el capital social.
Deberá expresarse en moneda nacional; la individualización de cada aporte, indicando como se integra, la
valuación de los bienes no dinerarios conforme los precios de plaza y en su defecto por uno o más peritos
que designará el juez de la inscripción, se indicará si el aporte es de uso y goce.
6.- plazo de duración.
Debe ser determinado.
7.- organización de la administración y de su fiscalización.
En cuanto a la fiscalización debemos tener en cuenta el art. 55, referente al control individual de los socios, si
bien puede ser reglamentado por el contrato, esa reglamentación no puede introducir dificultades para su
aplicación, que la tornen ineficaz.
8.- las reuniones de los socios.
9.- las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.
En caso de silencio se aplica supletoriamente la norma del art. 11 inc. 7, proporcionalmente a los aportes.

Caracteres:
Intuito persona: se constituye tomando en cuenta la calidad personal de todos los socios.
Auto-organicismo en materia de administración, resolución y fiscalización.
Posibilidad de llevar razón social.
La responsabilidad es solidaria, ilimitada y subsidiaria. Este carácter se nota en que para transmitir el carácter
de socio, se necesita el consentimiento unánime del resto de los socios. Toda cesión de la calidad de socio
implica modificación del contrato y debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, por ej.: sino se
inscribe, no puede oponerse a terceros.
Partes de interés: es el aporte de cada uno de los socios en el capital de la sociedad colectiva. Presenta los
siguientes caracteres:

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a) desigualdad: las partes de interés de cada socio pueden ser de distinto monto.
b) derechos que otorga.
c) no circulan: las partes de interés no son susceptibles de circular, si pudiera hacerlo, su transferencia
convertiría en fungible a la persona del socio e importaría la sustitución de un socio por otro.
d) no pueden ser enajenadas ni aún mediante ejecución judicial.
e) embargabilidad: si bien la parte del socio no puede ser ejecutada puede ser embargada con los alcances
que le otorga al art. 51.

125. Caracterización. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las
obligaciones sociales.
El pacto en contrario no es oponible a terceros.

Denominación:
Razón Social o Denominación: puede optar por una u otra, deberá tener el nombre de uno o todos los socios,
más cia o e hijos, más el tipo societario.
Si opta por la denominación social debe ser un nombre de fantasía o relativo al objeto de la sociedad más el
tipo.
El empleo de la razón social, señala que la responsabilidad asumida en el contrato, afectan a todos los socio.
El art. 126 declara que es optativo actuar bajo razón social o denominación.
La distinción entre la denominación y la razón estriba en que esta señala directamente el nombre de los
socios que constituyen la sociedad, en tanto que la denominación consiste en su nombre de fantasía que se
agrega a la sociedad.

126. Denominación. La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su
abreviatura.
Si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios.
Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuraren los nombres de todos los socios.
Modificación. Cuando se modifique la razón social, se aclarará esta circunstancia en su empleo de tal
manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad.
Sanción. La violación de este artículo hará al firmante responsable solidariamente con la sociedad por
las obligaciones así contraídas.

Responsabilidad de los socios: alcances.


125. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones sociales.
El pacto en contrario no es oponible a terceros.
Todos los socios responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por las deudas sociales.
Ilimitada: responden con todo su patrimonio.
Solidaria: se puede ejecutar a uno de los socios por el todo.
Subsidiaria: gozan del beneficio de excusión y por lo tanto, los acreedores deben ejecutar primero los bienes
de la sociedad y después los bienes particulares de los socios.
La sociedad colectiva es más rigurosa en materia de responsabilidad pues es el único tipo societario en que
todos los socios responden con su patrimonio por deudas sociales, sin beneficio de división entre ellos
Alcances:
El acreedor debe demandar a la sociedad y no a los socios: los socios no están solidariamente obligados con
la sociedad, sino que la solidaridad es entre ellos una vez excutidos inútilmente los bienes sociales.
El acreedor de la sociedad no puede demandar a los socios personalmente: la responsabilidad de los socios
es subsidiaria.

Administración: Facultades.
Autoorganicismo: no tienen un órgano diferenciador de administración. Si el contrato nada prevé, cualquiera
de los socios la administrará indistintamente.

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Es un derecho del socio, en la sociedad colectiva, participar en la administración de ella, salvo que el contrato
delegue esta facultad en otro socio o en un tercero (art.127)
127. Administración: silencio del contrato. El contrato regulará el régimen de administración. En su defecto,
administrará cualquiera de los socios indistintamente.
La ley de sociedades en los art. 127 y 30, habla del administrador de la sociedad colectiva, no se refiere al
representante, con lo que parece que dentro del espíritu de tales arts., el administrador tiene implícita la
facultad de representar, es decir encargado de la actuación ante terceros.
El contrato puede encomendar a determinados socios la administración, privándolos de la facultad de
representar.
En la sociedad colectiva, todos los socios, salvo exclusión expresa, están facultados para intervenir en la
gestión interna de la sociedad pese a que contractualmente la administración y representación este confiada
a otro.

Administración indistinta (art. 128)si se encarga la administración a varios socios sin determinar sus
funciones, ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente
cualquier acto de administración.

Límites.
a)el administrador debe circunscribirse a los actos de administración ordinaria, es decir, todos los actos que
por la ley o contrato social no requieren ser autorizados por unanimidad o determinada mayoría.
b)el ejercicio de la facultad del administrador está restringido por el derecho a veto de cualquiera de los otros
socios administradores. Si media oposición, no puede realizarse el acto. En caso contrario, el actuante incurre
en responsabilidad por daños y perjuicios.

Administración conjunta (art. 128)


Aquí el obrar de los administradores es conjunta, el uno no puede obrar sin el otro.

Administración colegiada:
Nada se opone a que la administración de la sociedad colectiva, siendo plural, se organice en forma
colegiada, es decir como órgano que resuelva por mayoría. Así, si los administradores son tres, se requiere el
voto favorable de dos de ellos para que el acto pueda realizarse.
Derecho a veto: si los administradores son dos y uno de ellos se opone realizar el contrato y los otros están a
favor, el derecho que tiene aquel de oponerse se llama derecho de veto y puede hacerlo siempre y cuando el
acto no haya tenido principio de ejecución.
Todo esto se da cuando la administración está prevista. Si el contrato guarda silencio, la administración recae
en cualquiera de los socios indistintamente.
127. Administración: silencio del contrato. El contrato regulará el régimen de administración. En su
defecto, administrará cualquiera de los socios indistintamente.
128. Administración indistinta. Si se encargara la administración a varios socios sin determinar sus
funciones, ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente
cualquier acto de la administración.
Administración conjunta. Si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede
obrar individualmente, aun en el caso de que el coadministrador se hallare en la imposibilidad de actuar, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 58.

Designación:
Puede hacerse en el contrato constitutivo o en acto posterior, pero que debe inscribirse junto con el contrato,
en el Registro público de Comercio.
Es decir se dan tres supuestos:
que la designación se haga en el contrato y entonces la administración puede recaer sobre un socio o tercero.
que la designación se haga en instrumento separado.
que el contrato guarde silencio: administran todos los socios indistintamente.

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La administración puede recaer sobre una o más personas.

Remoción. art. 129


El administrador, socio o no, aun designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de
mayoría en cualquier tiempo, sin invocación de causa, salvo pacto en contrario.
Cuando el contrato requiera justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, si negare la
existencia de aquélla, salvo su separación provisional por aplicación de la Sección 14 del Capítulo 1.
Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes con
la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad,
tienen derecho de receso.
Por mayoría se entiende mayoría absoluta de capital.
El administrador puede ser socio o tercero, designado en el contrato o por un acto posterior; siendo
designado en el contrato puede estipularse que solo puede ser removido por justa causa.
Cuando el contrato requiera justa causa el administrador que negare la existencia de aquella, puede oponerse
a su remoción y conserva su cargo hasta la sentencia judicial, sin perjuicio de su separación provisoria por
aplicación de las normas sin intervención judicial.

Renuncia.
Según el art. 130, el administrador, aunque fuere socio, puede renunciar en cualquier momento. El art. agrega
que si la renuncia fuere dolosa o intempestiva, responderá de los perjuicios que ocasione.

Cesión de cuotas:
Aun cuando la cuota parte social es un bien incorporado al patrimonio individual del socio, este no goza de la
libertad de cederlo a un tercero: a este efecto se requiere el consentimiento de todos los consocios. Es una
consecuencia del carácter intuitu personae de este tipo de sociedad.

Mayorías:
Es la regla tradicional en materia mercantil. El capital al que refiere el art. es el capital social y no el
efectivamente presente en la asamblea o reunión de socios. Mayoría absoluta significa el 50% más uno de los
votos.
El art. 132 expresa que por mayorías, se entiende la mayoría absoluta de capital, es decir, el voto favorable
de socios que representen más del 50% del capital social. Pero la ley admite que el contrato fije un régimen
distinto, ya sea en porcentaje de capital necesario para resolver; o bien cualquier otro régimen, siempre que
respete el derecho que tienen todos los socio a intervenir en las resoluciones de esa naturaleza.

2.- Sociedad en Comandita Simple: concepto, caracteres. Constitución. Clases de socios y su


responsabilidad. Administración. Reuniones sociales. Mayorías.
Concepto:
La ley de sociedades no define a este tipo societario. El art. 134, determina como característica esencial la
presencia de dos clases de socios: comanditados y comanditarios.

Caracteres:
Conforme a la ley son rasgos tipificantes la distinta responsabilidad de los socios. Es esencial la existencia de
los socios comanditados y comanditarios.
El o los socios comanditarios responden por las obligaciones sociales con el capital que se obliguen, no existe
responsabilidad respecto de estos socios.
Los socios comanditados responden como los socios de la sociedad colectiva.
La administración solo puede ser ejercida por los socios comanditados. Si los socios comanditarios ejercieran
la administración serán responsables ilimitada y solidariamente.
El socio comanditario, solo puede administrar sin incurrir en responsabilidad, cuando por cualquier razón, los
socios comanditados no estén; pero solo por el término de tres meses dentro del cual debe recompensarse el
elenco societario

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Constitución
Esta sociedad puede constituirse mediante instrumento privado o público, según prefieran los socios. Debe
inscribirse en el Registro Publico de Comercio correspondiente al domicilio social dentro del término de 15
días de su otorgamiento. Omitida dicha inscripción la sociedad funcionará irregularmente.
La ley no exige que se publique el acto constitutivo

Clases de socios y responsabilidad:


Pueden observarse dos clases de socios: comanditario y comanditado. Ambas clases de socios, tienen
derechos y obligaciones, pero existen derechos que la ley reconoce a los comanditados pero no a los
comanditarios.
El socio comanditado responde como el socio de la colectiva y el socio comanditario responde según el
aporte, salvo que transgreda la prohibición de intervenir en la administración:
Si su intervención es en un acto aislado, la responsabilidad se extenderá a aquellos actos en los que ha
intervenido.
Si su intervención es habitual, su responsabilidad se extenderá aún a los actos en que no hubiera intervenido.
La sanción consiste en tornarlo responsable solidaria e ilimitadamente.

Administración:
Constituye una regla general la exclusión de los socios comanditarios de la administración social (at136), al
decir la administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados o terceros
que se designen, y se aplicarán las normas sobre administración de las sociedades colectivas.
Los socios comanditarios, no pueden actuar como representantes naturales de la sociedad, pues ello está
reservado a los socios comanditados y tampoco puede hacerlo en la esfera interna, pues le esta vedado todo
tipo de intervención en la gestión de los negocios sociales

Reuniones sociales:
El gobierno de la sociedad es ejercida por los socios, quienes pueden adoptar resoluciones que se refieran a
la marcha de los negocios sociales, nombramiento y remoción de los administradores, reforma del contrato
social o disolución anticipada de la sociedad. En la sociedad en comandita simple, la ley no exige la
organización de asambleas para la adopción de tales resoluciones, de modo que cabe remitirse a lo que el
contrato prevea atento a lo expuesto por el atr. 11 inc. 6, según el cual el instrumento constitutivo debe
establecer la organización de las reuniones de los socios.
El socio comanditario tiene el mismo derecho que el comanditado para intervenir y votar las decisiones que se
refieren a la marcha de la sociedad y modificación del contrato social, salvo cuando se trate de actos que
importen violar las prohibiciones impuestas por ley a esa clase de socios.
Los socios votan en proporción a sus respectivas partes de capital, aunque el contrato puede establecer un
modo distinto, como podría ser un voto por socio.

Mayorías:
El art. 139 nos remite a los art. 131 y 132 ( de las sociedades colectivas) de lo que extraemos la siguiente
conclusión:
cualquier modificación del contrato social requiere el consentimiento de todos los socios.
la transferencia de la parte de un socio, sea a otro o sea a un extraño ( en este caso son mayor razón, se
trata de la parte de un comanditado o de un comanditario, requiere el consentimiento de todos los demás
socios.
cualquier otra resolución se adoptará por mayoría absoluta del capital social.
Los art. 131 y 132 permiten que el contrato social establezca un régimen distinto tanto en lo que se refiere al
modo de computar la mayorías como al número de votos que se requieren para la adopción de resoluciones
sociales.

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3.- Sociedad de Capital e Industria. Concepto. Instrumentación. Caracteres. Constitución. Clases de socios y
su responsabilidad. Administración. Reuniones sociales. Mayorías.
Concepto:
Según el art. 141 la sociedad de capital e industria, es aquella formada por uno o más socios que aportan
bienes (socios capitalistas) quienes responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad
colectiva, y por uno o más socios que aportan solo su trabajo (socios Industriales) quienes no comprometen
su patrimonio particular por las obligaciones sociales.

Instrumentación:
Esta sociedad puede constituirse por instrumento público o privado. En el acto constitutivo debe cumplirse
con los requisitos exigidos por el art. 11 de la ley 19550. La sociedad debe inscribirse en el Registro público
de Comercio. No necesita publicarse.

Caracteres:
puede tener razón social o denominación.
son sociedades intuito personae.
el capital se divide en partes de interés.
son sujeto de derecho.
son sociedades autorganicista.

Socios y su responsabilidad
Es requisito esencial de este tipo de sociedad, la existencia de dos clases de socios:
socio capitalista: es el que aporta bienes, también pueden aportar trabajo, si n que varíe su calidad de socio
capitalista, esos socios responden de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, es
decir son responsables subsidiaria, solidaria e ilimitadamente.
socio industrial: Su aporte es exclusivamente el trabajo personal, es decir una obligación de hacer. Este
trabajo puede consistir en una actividad manual o intelectual, artística o científica, profesional o artesanal o
simple trabajo material.
Los socios industriales no responden con su patrimonio particular por las obligaciones sociales, responden
hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas (art141)
La prestación debe necesariamente ser cumplida por el socio y no por un tercero.

Administración.
Según las normas del Código, el socio industrial no podría ser administrador de la sociedad, bajo pena de
responder como el socio capitalista. La ley de sociedades confiere la facultad de administrar y representar a la
sociedad, tanto a los socios capitalistas como a los industriales, y a falta de estipulación expresa, cabe a unos
y a otros administrar y ejercer la representación social indistintamente (art. 143).

Distribución de los beneficios:


El contrato debe fijar la participación en los beneficios y las reglas para su distribución. El art. 11 inc. 7 que se
refiere a todas las sociedades comerciales en general, admite que se omita tal previsión, pues dice que en
caso de silencio las ganancias se distribuirán en relación de los aportes.
Para el caso del socio industrial, teniendo en cuenta las características especiales de su aporte, dicha norma
general del art. 11 inc. 7 resulta insuficiente; por ello el art. 144 dispone que cuando el contrato no establezca
la parte que ha de corresponder al socio industrial en las ganancias, ésta se fijara judicialmente.

Reuniones sociales. Mayorías.


Para la adopción de resoluciones se aplica el mismo régimen que establecen los art. 131 y 132 para la
sociedad colectiva.
Aclara el art. 145 que a los efectos del voto, se computarán como capital social del socio industrial, el del
capitalista con menos aportes. Aunque la ley no lo prevé expresamente, cabe estipulación en contrario.

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En caso de modificación del contrato, incluido la transferencia de la parte a otro socio, requiere el
consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario.
Las demás resoluciones, se adoptarán por mayoría; entendiéndose por tal, la mayoría absoluta de capital,
computándose el voto del socio industrial igual al del capitalista de menor aporte salvo estipulación en
contrario.

4.-Sociedad accidental o en participación. Concepto. Caracteres. Personalidad. Relaciones de los socios


entre si y con terceros. Administración. Responsabilidad. Liquidación.
Concepto.
La ley no lo conceptualiza. El art. 361 expresa: “su objeto es la realización de una o más operación
determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del socio
gestor. No es sujeto de derecho y carece de denominación social, no está sometido a requisitos de forma ni
se inscribe en el Registro Público de Comercio. Su prueba se rige por las normas de prueba de los contratos”.
Dentro de nuestro régimen legal solo se permite constituir validamente una sociedad en participación., cuando
es accidental, con lo cual resulta que nuestra ley viene a prohibir la sociedad en participación de tipo
permanente.
Según Farina son figuras conceptualmente diferentes. Hay sociedad en participación, cuando dos o más
personas, mediante aportes destinados a constituir un fondo común, en virtud de acuerdo privado que no
trascienda a terceros, encomienda a uno de ellos, llamado socio gestor, la aplicación del fondo común a una
actividad económica para dividirse entre si las ganancias o soportar las pérdidas que resulten.
Hay sociedad accidental, cuando se constituye para una o más operaciones determinadas y transitorias, de
tal modo que concluidas dichas operaciones la sociedad se disuelve. Conceptualmente, la sociedad
accidental no necesita ser oculta o en participación.

Caracteres:
constituye una sociedad oculta, pues el socio partícipe no se exterioriza de ningún modo. Si el socio gestor
hace conocer el nombre de los socios con su consentimiento, estos quedan obligados ilimitada y
solidariamente hacia los terceros.
No es sujeto de derecho
Carece de denominación social, el socio gestor actúa en nombre personal
No esta sometida a requisitos de forma y su prueba se rige por las normas de prueba de los contratos.
No se inscribe en el Registro Público de Comercio.

Personalidad: No es sujeto de derecho. Constituye una sociedad oculta.

Relaciones de los socios entre si y con terceros:


Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del socio gestor. Los otros socios
carecen de todo legitimación respecto de los terceros.

Administración
La administración de la sociedad, está a cargo del socio gestor, quien debe actuar a su nombre personal.

Responsabilidad del socio gestor:


Debe actuar ante terceros a su nombre personal, le esta prohibido invocar representación alguna de la
sociedad o a los otros socios, pero cuando en su actuación hace conocer los nombres de los socios con su
consentimiento, estos quedan obligados ilimitada y solidariamente.
El socio gestor asume la responsabilidad ilimitada y compromete todos los bienes que ha recibido en
concepto de aportes en propiedad, más la totalidad de su patrimonio particular.

Liquidación :
366. Normas supletorias. Esta sociedad funciona y se disuelve, a falta de disposiciones especiales,
por las reglas de la sociedad colectiva en cuanto no contraríen esta Sección.

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Liquidación. La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe rendir cuentas de sus resultados a
los socios no gestores.

Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

Bolilla Nº 16 Sociedad de Responsabilidad Limitada.


1.- Sociedad De Responsabilidad Limitada. Concepto. Caracteres. Derecho supletorio aplicable. Régimen de
control.
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Concepto:
La ley no define a la sociedad de responsabilidad limitada, solo da su caracterización en el art. 146, pero
dicha caracterización es insuficiente.
La principal característica de esta sociedad radica en la limitación de la responsabilidad de todos los socios;
pero también en la sociedad anónima todos los socios limitan su responsabilidad, de donde resulta que tal
característica, por si sola, es insuficiente para distinguirla de la S.A. por ello, cabe agregar otro elemento
diferenciador de este tipo societario: que su capital se divide en cuotas, no representables en títulos
negociables y cuya transferencia se opera mediante el mecanismo de la cesión de derechos.
La dificultad para lograr definición de la sociedad de responsabilidad limitada, se agrava por las distintas
concepciones sobre su naturaleza jurídica, ya que para algunos autores es una sociedad de capital, para
otros de persona y están quienes la consideran como una sociedad de naturaleza mixta.

Caracteres:
Del art. 146 coordinado con los art. 150, 152 y 157, se puede extraer las siguientes notas caracterizantes de
este tipo societario conforme nuestro derecho:
Todos los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban.
Todos los socios garantizan ilimitada y solidariamente a los terceros la integración de los aportes en dinero,
así como la efectividad y valor asignado a los aportes en especie.
El capital social se divide en cuotas de igual valor.
Las cuotas no pueden ser cedidas a terceros sin el acuerdo de los otros socios.
El número máximo de socios es de cincuenta.
La administración y representación de la sociedad corresponde a la gerencia.

La ley no establece el número mínimo de socios por lo que bastan dos personas para constituir una sociedad
de responsabilidad limitada. Tampoco exige un capital mínimo.

Derecho supletorio aplicable:


Corresponde aplicar supletoriamente, las disposiciones relativas a la S.A.

Régimen de control:
La fiscalización interna se puede realizar o no por los socios. La sindicatura o consejo de vigilancia son
obligatorios en el caso previsto en el pár. 2 del art. 158, que después de la reforma de la ley 22.903 no pone
el acento sobre la cantidad de socios sino sobre la magnitud del capital.
Siguen como reglas supletorias las propias de la SA, quedando expresamente sentado que en los casos en
que la fiscalización sea obligatoria, las atribuciones y deberes de dichos órganos no podrán ser menores a los
que la ley establece para esa sociedad.
Es similar al control que rige en las SA para las SRL que entran en el art. 299.

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158. Fiscalización optativa. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de


vigilancia, que se regirá por las disposiciones del contrato.
Fiscalización obligatoria. La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la sociedad cuyo capital
alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2.
Normas supletorias. Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las
reglas de la sociedad anónima. Las atribuciones y deberes de estos órganos no podrán ser menores que los
establecidos para tal sociedad, cuando es obligatoria.

2.- Capital social: caracteres. Suscripción e integración: requisitos, división en cuotas y el valor de las mismas.
Aportes: valuación y garantía. Cuotas suplementarias. Reservas.
Capital social:
En nuestro ordenamiento legal, constituye un elemento esencial para todas las sociedades comerciales, pero
en la SRL reviste una importancia fundamental.
El capital social es una cifra que representa el valor de los bienes o dinero que los socios se han
comprometido a aportar a fin de que la sociedad pueda cumplir con su objeto. Por ello, se puede decir que el
capital social es una cifra ideal, invariable e intangible.
El capital actúa como cifra de retención de valores del activo, en garantía de los acreedores y de los mismos
socios.
La ley 19550 no exige un capital mínimo para la constitución. Esto significa que los fundadores pueden
establecer cualquier cifra como capital; si este es irrisorio, se estará ante la imposibilidad de cumplir con el
objeto; y entonces la sociedad será nula por tal motivo, pues le estará faltando un requisito esencial.
La ley tampoco establece un capital máximo, se ha dicho que esto constituye un acierto de la ley pues de ese
modo la SRL puede adaptarse para empresas de mayores dimensiones, en las que quiera limitar la
responsabilidad de los socios dentro de los límites de las cuotas suscriptas y al propio tiempo asegurar los
vínculos más estrechos entre los socios en la actividad de la sociedad.

Caracteres:
1.- las cuotas son iguales: todas ellas poseen el mismo valor, representando idéntica parte alícuota del capital
social y que atribuyen en la misma medida idénticos derechos.
2.- las cuotas son acumulables: un mismo socio puede ser titular de varias cuotas.
3.- la indivisibilidad de las cuotas presupone que no pueden dividirse en partes de valor inferior.
4.- las cuotas se identifican parcialmente con las acciones y todo lo que ellas representan para el capital
social.

Suscripción e integración: requisitos


La suscripción de los aportes debe ser total. Debe tratarse de obligaciones de dar, susceptibles de ejecución
forzada. Tratándose de aportes en especie regirá la inscripción preventiva en caso de bienes registrables, de
conformidad con lo establecido en el art. 38.
La ley 22.903 reduce el porcentaje a un 25%, equiparando la solución a lo previsto para las sociedad por
acciones. Por otra parte, elimina la inmovilización de fondos que resultaba del régimen anterior, determinando
que el cumplimiento de la integración mínima en dinero se acredite al tiempo de ordenarse la inscripción.
149. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.
La suscripción de los aportes debe ser total. Debe tratarse de obligaciones de dar, susceptibles de ejecución
forzada. Tratándose de aportes en especie regirá la inscripción preventiva
División en cuotas. Valor
148. Las cuotas sociales tendrán igual valor, el que será de pesos argentinos diez ($a 10) o sus múltiplos.
Esta división por múltiplos, se exige para facilitar el cómputo de las votaciones.

Aportes: valuación y garantía


Aportes en dinero

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Los aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento (25%), como mínimo y completarse en un
plazo de dos (2) años. Su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el Registro
Público de Comercio, con el comprobante de su depósito en un banco oficial.

Aportes en especie
Los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará conforme al artículo 51. Si los
socios optan por realizar valuación por pericia judicial, cesa la responsabilidad por la valuación que les
impone el artículo 150.

Garantía por los aportes


150. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Sobrevaluación de aportes en especie


La sobrevaluación de los aportes en especie, al tiempo de la constitución o del aumento de capital, hará
solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último
párrafo.
Debido a que, por las obligaciones sociales, los socios limitan su responsabilidad al capital aportado, la ley es
conminatoria de la efectiva integración de tales aportes. Como garantía hacia terceros establece, la
responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios para los casos de falta de integración o sobrevaluación de
los aportes. Esta garantía lo es por la efectiva integración de los aportes y que los terceros pueden hacer
valer esta garantía en caso de insolvencia o quiebra, obrando la prescripción general de 10 años.

Cuotas suplementarias:
151. El contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de capital, exigibles solamente por la
sociedad, total o parcialmente, mediante acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital
social.

Integración
Los socios estarán obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada e inscripta.

Proporcionalidad
Deben ser proporcionadas al número de cuotas de que cada socio sea titular en el momento en que se
acuerde hacerlas efectivas. Figurarán en el balance a partir de la inscripción.

Las cuotas suplementarias son obligatorias solo en el supuesto de que el contrato social las prevea
expresamente y se decidan por el voto de más de la mitad del capital social.
Pero estas cuotas no integran el capital mientras la resolución que las hace exigibles no sea inscripta en el
Registro público de Comercio. Sin embargo, los terceros podrían oponer a los socios su exigibilidad por
aplicación de la misma norma.

Reservas:
El art. 70 de la ley de sociedades establece: 70. Reserva legal. Las sociedades de responsabilidad limitada y
las sociedades por acciones, deben efectuar una reserva no menor del cinco por ciento de las ganancias
realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital social.
Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta
su reintegro.
Otras reservas. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales,
siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las sociedades por
acciones la decisión para la constitución de estas reservas se adoptará conforme al artículo 244, última parte,

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cuando su monto exceda del capital y las reservas legales; en las sociedades de responsabilidad limitada,
requiere la mayoría necesaria para la modificación del contrato.
El art. 70 ordena que las SRL deben efectuar una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas y
líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social.
Esta constitución es una medida que acrecienta el patrimonio social y refuerza la estabilidad y potencia
económica de la sociedad. También hay aparte de la reserva legal, otros tipos la estatutaria y la facultativa, e
incluso otra mas llamada reserva oculta, que consiste en un superávit sobre capital, es decir hay un aumento
patrimonial que sobrepasa a la reserva legal y facultativa.

3.- Cesión De Cuotas: Requisitos. Limitaciones Estatutarias Y Legales. Ejecución Forzada Y Acciones
Judiciales. Régimen Legal. Copropiedad De Las Cuotas. Derechos Reales Y Medidas Precautorias.
Incorporación De Herederos.
Cesión de cuotas:
La transferencia de las cuotas de un socio a otro o a un tercero constituye un contrato de cesión de cuotas
que implica la cesión de la posición de socio.
Su transferencia solo puede hacerse por cesión de derechos y si opera sin que sea menester la tradición del
titulo, sin perjuicio del derecho a su reintegración por el cedente que indebidamente la retuviera.
Tal cesión tiene un régimen legal propio, lo que debe ajustarse, siendo inadmisible la pretensión de reglar la
transferencia de cuotas con las normas que regulan la cesión de créditos del CC.
Cuando se trate de cuotas no totalmente integradas, cedente y cesionario son solidariamente responsables
por lo debido, pero la sociedad, antes de solicitar el pago al cedente, debe interpelar al cesionario.
Cuando se trate de cuotas totalmente integradas, el cedente responde hasta la inscripción en el registro; el
cesionario responde desde la inscripción.
La responsabilidad supletoria por integración de aportes y por sobrevaluación de aportes en especie, no rige
cuando se hace valuación pericial.

Transferencia de cuotas
La garantía del cedente subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción.
El adquirente garantiza los aportes en los términos de los párrafos primero y segundo, sin distinción entre
obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de la inscripción.
El cedente que no haya completado la integración de las cuotas, está obligado solidariamente con el
cesionario por las integraciones todavía debidas. La sociedad no puede demandarle el pago sin previa
interpelación al socio moroso.

Pacto en contrario
Cualquier pacto en contrario es ineficaz respecto de terceros.

Cesión de cuotas
152. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato. La transmisión de la
cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un
ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento
privado.

La sociedad o el socio sólo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, procediendo con arreglo a
lo dispuesto por el artículo 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su párrafo
segundo.
La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio, la que puede ser requerida por la sociedad; también podrán peticionarla el cedente o el adquirente
exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia.
La ley 22903 innova profundamente en este aspecto, tendiendo a un régimen de libre transmisibilidad de las
cuotas, aunque admitiendo el pacto en contrario.

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Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas.


153. El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla.

Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios o que confieran un
derecho de preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas
disponibles o reduce su capital.
Para la validez de estas cláusulas el contrato debe establecer los procedimientos a que se sujetará el
otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra, pero el plazo para notificar la decisión
al socio que se propone ceder no podrá exceder de treinta (30) días desde que éste comunicó a la gerencia el
nombre del interesado y el precio. A su vencimiento se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada
la preferencia.
La ley regula algunos aspectos en torno a la posibilidad de pactar restricciones a la libre transmisibilidad,
declarando su licitud pero sometiendo su validez al establecimiento claro de procedimientos y a un plazo
perentorio para notificar la eventual decisión al cedente.

Ejecución forzada y acción judicial


En la ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será
notificada a la sociedad con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha del remate. Si en dicho
lapso el acreedor, el deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará su
subasta. Pero el juez no la adjudicará si dentro de los diez (10) días la sociedad presenta un adquirente o ella
o los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio, depositando su importe.

Acciones judiciales
154. Cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia los socios o la sociedad impugnan el precio de
las cuotas, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad. En este caso, salvo que el contrato
prevea otras reglas para la solución del diferendo, la determinación del precio resultará de una pericia judicial;
pero los impugnantes no estarán obligados a pagar uno mayor que el de la cesión propuesta ni el cedente a
cobrar uno menor que el ofrecido por los que ejercitaron la opción. Las costas del procedimiento estarán a
cargo de la parte que pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial.

Denegada la conformidad para la cesión de cuotas que tienen limitada su transmisibilidad, el que se propone
ceder podrá ocurrir ante el juez quien, con audiencia de la sociedad, autorizará la cesión si no existe justa
causa de oposición. Esta declaración judicial importará también la caducidad del derecho de preferencia de la
sociedad y de los socios que se opusieron respecto de la cuota de este cedente.
De acuerdo con las disposiciones del art., se prevé la acción de impugnación del precio de las cuotas al
tiempo de ejercerse el derecho de preferencia, introduciéndose algunas medidas tendientes a desalentar
oposiciones infundadas o de mala fe.

Copropiedad
156. Cuando exista copropiedad de cuota social se aplicará el artículo 209.
Las acciones son indivisibles.
Art. 209: Si existe copropiedad se aplican las reglas del condominio. La sociedad puede exigir la unificación
de la representación para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones sociales.

Derechos reales y medidas precautorias


La constitución y cancelación de usufructo, prenda, embargo u otras medidas precautorias sobre cuotas, se
inscribirán en el Registro Público de Comercio. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 218 y 219.

Las cuotas sociales son la unidad básica de la SRL; ellas pueden pertenecer a varios socios en común, es
decir, se admite el condominio de cuotas sociales.

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El Registro Publico de Comercio tiene a su cargo llevar anotación de los citados derechos reales y de las
medidas precautorias sobre las cuotas que se ordenen judicialmente.

Incorporación de los herederos


155. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para éstos y
para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad; en el interín actuará en su
representación el administrador de la sucesión.
Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán, en estos casos, inoponibles a las cesiones que los
herederos realicen dentro de los tres (3) meses de su incorporación. Pero la sociedad o los socios podrán
ejercer opción de compra por el mismo precio, dentro de los quince (15) días de haberse comunicado a la
gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerlo en conocimiento de los socios en forma inmediata y por
medio fehaciente.

El art. 155 prevé dos supuestos:


1.- que en el contrato se haya establecido que los herederos del socio fallecido se incorporarán a la sociedad.
En este caso, producido el fallecimiento del socio, el pacto es obligatorio para los socios y para los herederos.
Hasta tanto se dicte declaratoria de herederos, actuará en la SRL el administrador de la sucesión; y una vez
acreditada la calidad de herederos se producirá su incorporación definitiva.
2.- que el contrato nada prevea. En este supuesto, producido el fallecimiento del socio, sus cuotas, salvo
pacto en contrario, se transmiten a sus herederos; pero si desean integrar la sociedad, necesitarán la
conformidad de los socios supérstite: tres cuartos de capital en las sociedades de más de cinco socios,
unanimidad en la de cinco o menos socios.
No logrado este consentimiento, los herederos pueden recurrir judicialmente a fin de que se declare infundada
la oposición. Si el juez declara infundada la oposición, los socios o la sociedad tiene derecho preferencial para
adquirir las cuotas del difunto.

4.- Administración De La Sociedad: Gerencia Unipersonal Y Plural. Designación. Remoción. Funciones.


Responsabilidad. Fiscalización Interna: Casos. Normas Supletorias.

Administración de la sociedad:
Administrar significa realizar actos que, además de conservar el patrimonio social, tienden a hacerle producir
los beneficios que pueden suministrar, dando a los bienes que integran el patrimonio de la sociedad el destino
que les corresponde de acuerdo con su naturaleza y a la función que desempeñan dentro de dicho
patrimonio.
El gerente cuenta con esas facultades. En cambio para realizar actos de disposición, sobre todos los
enumerados en el art. 1881 del CC, necesitará facultades expresas otorgadas en el contrato social, o bien en
una resolución de los socios, adoptada mediante las mayorías exigibles, que le confiera tal poder.
Concretamente cuando se habla de administración, se hace referencia a toda forma de actividad económica
que interesa para la gestión del patrimonio social.

Gerencia: designación
157. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no,
designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá
elegirse suplentes para casos de vacancia.
Este artículo expresa que el gerente de la sociedad, tiene la representación de la sociedad, es decir, que el
gerente es quien puede manifestar válidamente frente a terceros la voluntad jurídica de la sociedad con la
virtualidad de repercutir directa o indirectamente en la esfera de sus intereses.

Gerencia unipersonal o plural:


Estas son las formas en las que se puede organizar la gerencia.
Si es plural, admite cuatro supuestos:
que cada gerente tenga funciones específicas;

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administración conjunta: ninguno puede actuar sin la conformidad del otro.


administración colegiada: decisión por mayoría, si son tres se requiere la conformidad de dos.
administración indistinta: cuando el contrato guarde silencio, puede realizar los actos indistintamente.
Gerencia plural
Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la
administración o imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio se entiende que pueden
realizar indistintamente cualquier acto de administración.

Designación
157. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no,
designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá
elegirse suplentes para casos de vacancia.

Remoción:
No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la constitución
de la sociedad. En este caso se aplicará el artículo 129, segunda parte, y los socios disconformes tendrán
derecho de receso.

Se requiere justa causa y sentencia judicial para remover al gerente cuando su designación ha sido condición
expresa de la constitución de la SRL, si el nombramiento no revista tal carácter, su remoción podrá
disponerse sin necesidad de invocar justa causa, ni de acudir a la vía judicial.
La ley no determina en forma expresa la mayoría necesaria para la remoción del gerente en los casos
ordinarios.
El art. 160 establece. El contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su
modificación. La mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social.

En defecto de regulación contractual se requiere el voto de las tres cuartas partes del capital social.
Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará, además, el voto de otro.
El socio minoritario no puede oponerse a la inscripción de la remoción del gerente resuelta por la mayoría
legal, aún cuando haya promovido acción por nulidad de ese acto.

Funciones:
El límite natural de la actividad de los administradores lo señala el objeto social, los gerentes pueden realizar
todas las operaciones necesarias para la consecución del objeto social, pero tales facultades pueden
restringirse en el acto constitutivo o en posteriores modificaciones del mismo, reservando ciertas operaciones
a la decisión de la asamblea.
El gerente debe actuar siempre conforme a la ley y al contrato respetando la voluntad de la mayoría
pronunciada estatutariamente. El gerente no puede excederse en sus propias funciones ni imponerse a las
mayorías.

Derechos y obligaciones
Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores
de la sociedad anónima. No pueden participar, por cuenta propia o ajena, en actos que importen competir con
la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios.

Responsabilidad
Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la
reglamentación de su funcionamiento establecidas por el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron
en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno
corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las
disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada.

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La ley no contiene normas específicas sobre responsabilidad, sino que en esta materia nos remite a las
normas sobre responsabilidad de los directores de la sociedad anónima, de donde resulta que son aplicables
los art. 274, 275, 276, 277, 278, además de la regla genérica del art. 59.

Fiscalización interna.
Hay dos subtipos de SRL en base al capital, según quede encuadrado o no en el art. 299 inc. 2. la
fiscalización es obligatoria en un solo supuesto: en caso de que su capital alcance el monto establecido en el
art. 299 inc. 2. en los restantes supuestos es optativo, si el contrato no lo prevé, lo ejercen los socios.
En el caso de que exista órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, los derechos y
obligaciones son iguales que en la SA.

Fiscalización optativa
158. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las
disposiciones del contrato.

Fiscalización obligatoria
La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la sociedad cuyo capital alcance el importe fijado
por el artículo 299, inciso 2º.

Normas supletorias
Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las reglas de la sociedad
anónima. Las atribuciones y deberes de estos órganos no podrán ser menores que los establecidos para tal
sociedad, cuando es obligatoria.

5.- Resoluciones Sociales: Diversos Casos. Requisitos. Mayorías. Actas

Resoluciones Sociales Diversos casos. Requisitos:

159. El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En su defecto, son válidas
las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de
cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez (10) días de habérseles cursado
consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos
los socios expresan el sentido de su voto.

Asambleas

En las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2º los socios reunidos en
asamblea resolverán sobre los estados contables de ejercicio, para cuya consideración serán convocados
dentro de los cuatro (4) meses de su cierre.
Esta asamblea se sujetará a las normas previstas para la sociedad anónima, reemplazándose el medio de
convocarlas por la citación notificada personalmente o por otro medio fehaciente.
Cuando se trata de un SRL cuyo número de socios no sea muy elevado, la forma de expresión de la voluntad
de los socios ha de ser mediante reuniones del modo previsto en el contrato social.
La reunión de socios no es asamblea en el sentido técnico jurídico, pues carece de poderes y de la
competencia establecidas por la ley, ni está sometida a formalidades de convocación y funcionamiento, pero
de cualquier modo exige para su validez que se constituya, funcione y resuelva de acuerdo con lo
establecido en el contrato social

Domicilio de los socios


Toda comunicación o citación a los socios debe dirigirse al domicilio expresado en el instrumento de
constitución, salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia.

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Se sustituye la aplicabilidad supletoria del régimen de asambleas. Por el método de consulta de socios y/o
deliberación escrita, propia de relaciones intuitu personae.
Se mantiene no obstante, la obligatoriedad de la asamblea en los casos de SRL de grandes capitales.

Mayorías
160La transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia de domicilio al
extranjero, el cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la
responsabilidad de los socios que votaron en contra otorga a éstos derecho de receso conforme a lo
dispuesto por el artículo 245.

Los socios ausentes o que votaron contra el aumento de capital, tienen derecho a suscribir cuotas
proporcionalmente a su participación social. Si no lo asumen, podrán acrecer los otros socios y, en su
defecto, incorporarse nuevos socios.
Las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato, la designación y la revocación de
gerentes o síndicos, se adoptarán por mayoría del capital presente en la asamblea o participe en el acuerdo,
salvo que el contrato exija una mayoría superior.
Se establece una amplia libertad contractual en torno a la determinación de las mayorías necesarias para los
acuerdos sociales.
Para los casos de indeterminación contractual se establece como pauta legal el voto de las tres cuartas
partes del capital social
Voto: cómputo, limitaciones
161. Cada cuota sólo da derecho a un voto y rigen las limitaciones de orden personal previstas para los
accionistas de la sociedad anónima en el artículo 248.

Actas
162. Las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en el libro exigido por el
artículo 73, mediante actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de
concluido el acuerdo.
En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los
votos. Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por tres (3) años.

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Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.

Bolilla Nº 17 Sociedad Por Acciones.


Sociedad por acciones: concepto: caracteres. Origen y evolución.
La ley no define el tipo. La sociedad mercantil en general, es definida en el art. 1 y en el art. 163 de la ley de
sociedades, destaca rasgos fundamentales caracterizantes, aunque no son los únicos tipificantes:
1.- la representación del capital por acciones.
2.- limitación de la responsabilidad de los socios a la integración de los mismos.
Podríamos definirla diciendo que es la sociedad de naturaleza mercantil cualquiera que sea su objeto cuyo
capital (integrado por aportaciones de los socios) esta dividido por acciones transmisibles que atribuyen a su
titular la condición de socio el cual disfruta del beneficio de la responsabilidad limitada frente a la sociedad y
no responde personalmente de las deudas sociales.

Caracteres:
Requisitos de forma:
Constitución por instrumento público
Conformidad de la autoridad administrativa de fiscalización permanente.
Publicidad e inscripción en el registro público de comercio, ordenada por el juez del registro.
Requisitos de fondo:
Capital y su representación por acciones negociables.
Administración de la sociedad por un directorio.
Decisión de los socios en asamblea.
Fiscalización de la administración, sea por la sindicatura o por el consejo de vigilancia, sea por ambos.

Origen y desenvolvimiento
La historia de la SA puede dividirse en tres períodos: el primero en la época anterior a su aparición; el
segundo, en el nacimiento del verdadero y propio derecho de SA; y el tercero, el de la regulación positiva.
La opinión generalizada, extiende el primer período desde el inicio de la historia hasta comienzos del siglo
XVII. Durante la edad media no se encuentra ninguna forma de sociedad que pueda compararse con las SA
de los tiempos actuales. No obstante se reconoce que la anónima tiene ciertos antecedentes de dicho
período, en las relaciones especiales que se establecen en muchos municipios entre el Estado y sus
acreedores.
Gierke expresa que las sociedades por acciones en su forma actual se remontan a las grandes compañías
mercantiles que se crearon a partir del S.XVII.
Otros autores señalan el origen de la SA en Inglaterra y remontan su primeros atisbos en el SXIV.
Siguiendo a Lehmann, consideramos que el período en que aparece en verdadero y propio derecho de SA
comienza en el inicio del S.XVII. señala el comienzo de este período la creación de la compañía Holandesa
de la Indias Orientales en 1602.

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En la época de los grandes descubrimientos geográficos se despertó la fiebre de la conquista para lo cual se
crearon grandes expediciones que impulsaron grandes empresas en las que se aunaban el espíritu de
conquista, la sed de riquezas y la aventura militar. Después del descubrimiento de América, en el S.XVII se
advirtió que la creación de la sociedad por acciones era el medio más apto para reunir enormes sumas
necesarias para la empresa.
En estas grandes compañías coloniales comienzan a perfilarse los caracteres de la moderna SA.
Originariamente fueron corporaciones constituidas por decisión del poder público. Tales corporaciones se
caracterizaban por un régimen absolutista en la administración del patrimonio, conforme al sistema
gubernativo de aquellos tiempos.
Los éxitos de estas compañía mercantiles llevaron en el S.XVII, lentamente, a recurrir a este tipo de sociedad
no solo ya para las conquistas ultramarinas sino para las más variadas actividades de la vida mercantil:
comercio marítimo, bancos, seguros, etc.
Con el código de comercio francés de 1807 nace el tercer período en la historia de la SA, pues según su
ordenamiento la sociedad no nacía ya gracias a la voluntad o acción del soberano, sino en virtud de la
voluntad de los socios, si bien el Estado se reservaba el derecho de la autorización previa para su
funcionamiento.
El código de comercio introduce otra innovación: estableció una distinción entre dos clases de sociedades por
acciones: acordó la libertad de constitución a las sociedades en comandita por acciones, considerando que
en estas sociedades existe un comanditado personalmente responsable. Pero negó esta libertad a otra forma
de sociedad por acciones en la cual no hay ningún socio colectivo, y a la que denominó por esta razón SA.
Dentro de la historia de la SA, a los tres períodos señalados podemos agregar un cuarto: el de libertad de
constitución. Es lo que se conoce con el nombre de régimen reglamentario o normativo, pues el único
requisito exigido es que se observen las disposiciones legales vigentes con carácter general.

2.- Sociedad Anónima: Caracteres Específicos. Importancia Social Y Económica. Controles estatales:
fundamentos. Reglamentación especial en razón del objeto.
Caracteres específicos:
Es una sociedad de capital o intutitu rei: se manifiesta en la fácil transmisibilidad de la calidad de socio.
Carece de razón social, solo puede tener denominación.
Responsabilidad limitada de los socios.
Organismo diferenciado de los socios.
El capital se divide en partes iguales denominadas acciones.
Debe constituirse por escrito, inscribirse y publicarse.
La instrumentación, debe hacerse por instrumento público.
Tiene un control externo que lo ejerce un órgano local.
El trámite de inscripción tiene una faz administrativa y una faz judicial.
Antes de ser inscripta en el Registro Público de Comercio el contrato constitutivo debe ser presentado a la
autoridad administrativa de contralor.
Es una persona jurídica.

Importancia social y económica.


La evolución del contexto socioeconómico y político en países industrializados que determinara la aparición
de las corrientes neocapitalistas en la materia, ha tomado a la sociedad anónima como centro de imputación
de sus modernas construcciones.
Estas reivindicaciones y trasformaciones han permitido afirmar que se ha iniciado el proceso de socialización
de al sociedad por acciones.
Así la idea de sociedad como institución se ha desarrollado en el ámbito de la gran empresa y, por ende, en el
relativo a su instrumento jurídico (la sociedad anónima): la desaparición en este ámbito del denominado
“capitán de industria” y su reemplazo por una tecnocracia especializada (directores, administradores,
gerentes, etc ), a la postre, empleados de accionistas desentendidos de la gestión de la empresa, ha
determinado que la idea de sociedad- contrato sea reemplazada por la de sociedad- institución, para, entre

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otras cosas, incluir el denominado “interés social” no solo el propio de los aportantes de capital, sino también
el de los trabajadores, el de los acreedores y aún el interés público que se manifiesta en la importancia
socioeconómico de la empresa.
La contracara del o antes expuesto, tiene que ver con el auge del a utilización de esta forma societaria como
estructura de la mediana y pequeña a través de la denominada sociedad anónima de familia.
Desde el punto de vista económico, facilita la acumulación de capital, limitando la pérdida al aporte, sin
responsabilidad de los accionistas y permitiendo que estos transfieran su participación sin alterar el capital
social.
La acción permite la fungibilidad del socio.

Controles estatales: fundamento. Reglamentación especial en razón del objeto.


Conforme resulta de la reseña histórica precedente, la sociedad anónima ha ido observando una relación
cambiante con el Estado, lo cual configura tres sistemas distintos: a)el de privilegio; b) el de autorización; c) el
de la reglamentación legal.
El primero constituye una categoría histórica pues ya no tiene aplicación en el derecho contemporáneo. Los
otros dos sistemas si bien reflejan el resultado de una evolución histórica, coexisten actualmente en el
derecho comparado; aunque el sistema reglamentarista rige en la mayoría de los países, constituyendo una
excepción en los países que aún continúan aferrados el régimen de la autorización.
El régimen del privilegio: es llamado así por cuanto en sus orígenes la SA nacía en virtud de un privilegio
concedido por el Estado, y por consiguiente, como institución de derecho público.
Luego se pasa la sistema de la concesión.: la SA demostró sus ventajas y sus inconvenientes. De allí la
necesidad de conciliar el control por el Estado en resguardo del interés público y la conveniencia de no limitar
el número de nuevas sociedades. Según este sistema tanto la creación como los estatutos de la sociedad
necesitan una autorización expresa del Estado y las sociedades que reciben esta concesión quedan
sometidas a fiscalización permanente del Estado.
El tercer sistema es el de la reglamentación legal: la constitución de la sociedad no se subordina ya a la
autorización del Estado sino que es libre aunque sujeta a la reglamentación establecida por la ley. Es por eso
que el Estado a tal efecto dicta disposiciones a cuya observancia queda condicionada la creación de la
sociedad y se considera a la sociedad como no regularmente constituida cuando no cumple los requisitos. El
Estado, en este sistema, se limita a ejercer un control de legalidad.

3.-Constitución: distintas formas. Estatutos: estipulaciones necesarias y convenientes. La unidad contractual.


Trámite. Reglamento. Recursos contra decisiones administrativas.
Constitución: distintas formas.
La ley de sociedades prevé dos procedimientos de constitución:
Por acto único: la sociedad con este procedimiento breve no se constituye en un solo acto, sino que es un
procedimiento integrado por:
1.-Acto de constitución otorgado por instrumento público que la ley denomina Acto Constitutivo.
2.-Conformidad administrativa.
3.-Presentación del expediente al juez del registro, quien deberá:
-fiscalizar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
4.-Publicación del acto constitutivo.
5.-Toma de razón o inscripción.
Requisitos de forma:
Forma del acto constitutivo: el art. 165 exige que la sociedad se constituya por instrumento público. Esta
norma plantea dos problemas:
1.-cual es el alcance de la expresión: la mayoría de los autores señala que la disposición se refiere a
la Escritura Pública exclusivamente.
Se dice que esta interpretación es inaceptable porque: si la ley aplica una expresión técnica que legal y
jurídicamente tiene un alcance preciso y determinado, debe el intérprete atenerse a este alcance preciso y
determinado.

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La función de seguridad jurídica que se persigue con la escritura, se alcanza, por lo menos en igual medida,
con la conformidad administrativa y la registración judicial
2. modificaciones del estatuto: la ley de sociedades impone el instrumento público para el acto de
constitución, pero nada dice de las modificaciones. En cambio, el art 4 señala: el contrato por el cual se
constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado.

Conformidad de la autoridad.
Sistema legal: la ley de sociedades reemplazó el régimen del C. de Comercio, por la conformidad de la
autoridad administrativa encargada de la fiscalización, de cuyas decisiones se recurre judicialmente.
La autoridad de fiscalización debe controlar si la sociedad constituida se ajusta a los requisitos de fondo de
los art. 11 y 165 de la ley.
Modificaciones: el art. 167 dispone que si no hubiere mandatario especiales designados para realizar los
trámites integrantes de la constitución de la sociedad, se entiende que los representantes estatutarios están
autorizados para realizarlos.

Inscripción en el Registro Público de Comercio:


Está regulado en la ley como un resultado de control previo del cumplimiento de todos los requisitos legales y
fiscales. Su importancia está dada por los efectos que la ley atribuye a esta registración:
1.- con ella la sociedad alcanza la personalidad jurídica.
2.- llena funciones insustituibles en la vida jurídica en razón de sus efectos respecto de los terceros,
por la apariencia creada por esa registración, respecto de los accionistas para la decisión de conflictos
internos, etc y el propio Estado.

Registro y fiscalización:
La inscripción debe hacerse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la sociedad.
El juez de registro tiene la más amplia facultades de examen del acto constitutivo.

Plazo para la inscripción:


El contrato constitutivo debe presentarse en el término y condiciones del art. 36 y 39 del C de Comercio.

Publicidad: Extensión órgano y duración.


La inscripción se dispone y realiza previa la publicidad integral del acto constitutivo.
La publicidad se hará en el diario de publicaciones correspondiente y por un día. La no especificación del
órgano de publicidad obedece a que existe provincias en las que tiene más de uno y se hará en el que
inserten los edictos judiciales. Deberá corresponder a la sede del juzgado de registro.

Constitución sucesiva: Es un proceso constitutivo caracterizado por la suscripción publica del capital.
Proceso de constitución:
La constitución esta regulada por los art. 168, 170 y siguientes y deberán completarse con las disposiciones
referentes a la comisión Nacional de Valores.
El proceso se desarrolla según el siguiente método:
1.-Programa de fundación: quienes se propongan la fundación de una SA por este procedimiento redactarán
un programa de fundación por instrumento público o privado: si fuere por instrumento privado, la firma de sus
otorgantes serán autenticadas por escribano público u otro funcionario competente.
2.-Está sujeto a la autoridad administrativa de fiscalización.
3.-Requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Esta autorización debe necesariamente
ser previa a la autorización de fiscalización, ya que esta caduca a los 15 días hábiles otorgados.
4.-Inscripción del programa y de la autorización administrativa en el Registro Público de Comercio: aprobada,
procederán los promotores a la inscripción en el Registro Público de Comercio, en el término de 15 días; si
se omite este paso, la autorización administrativa caduca automáticamente.

Contrato con el banco:

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La ley de sociedades prevé la celebración previa de un contrato entre el banco y los promotores, ya que la
designación del banco integra el programa, y este es el que debe ser sometido a la aprobación administrativa.
Son funciones del banco:
Preparar el texto de suscripción
Atender a las firmas de los contratos de suscripción por los suscriptores.
Recibirlas suscripciones y los anticipos de integración en efectivo, que conservan en su poder hasta la
suscripción del acta de la asamblea constitutiva, momento en que depositará los fondos en un banco oficial.
Será depositario del inventario de aportes no dinerarios.
Si la suscripción pública no alcanzara el monto prefijado dentro del plazo máximo de tres meses a computar
desde la inscripción de la autorización en el Registro Público de Comercio, el banco restituirá a cada
interesado inmediatamente el total entregado, sin descuento alguno.
5. Ejercerá las acciones para el cumplimiento por los promotores de las obligaciones asumidas por estos.
El suscriptor individual solo podrá ejercer individualmente las acciones especificas referentes al contrato de
suscripción, esto es los que no son comunes a la generalidad de los suscriptores.
6. Actúan en la asamblea constitutiva, en la cual deben estar presentes y pueden incluir temas el día.

Estatuto: estipulaciones necesarias y convenientes:


El estatuto es el conjunto de reglas de derecho que organizan la vida de la sociedad, fijan los derechos y
obligaciones de los socios y de los órganos societario dentro de los límites de la ley y regulan su
funcionamiento, disolución y liquidación. El acto constitutivo expresa la voluntad de los socios de dar
nacimiento a la sociedad y comprende, el estatuto aún cuando llegaren a redactarse por separado.
Los accionistas están obligados a respetar el estatuto y cumplirlo puesto que al formar parte del cuerpo social
se someten a sus disposiciones, no pudiendo alegar ignorancia del mismo.

La unidad contractual. Trámite.


Ese el contrato constitutivo, que contiene el estatuto, debe ser presentado a la autoridad de contralor, para
que esta verifique el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales (art. 5 a 7 y 38).
Según la ley 21.768 que autorizó la posibilidad de que las funciones de los jueces registrales o controles
administrativos pudieran ser cumplidos indistintamente por organismo judiciales o administrativos, según las
facultades de policía de la Capital Federal o provincias; o sea que cada jurisdicción puede determinar si
mantiene el doble control o si se unifica en sede judicial o administrativa.
El trámite será cumplido por los representantes estatuarios designados en le contrato constitutivo, conforme a
las previsiones del art. 166 inc. 3, salvo que se hubieran designado mandatarios especiales.

Reglamento.
Art.167 si el estatuto previese un reglamento este se inscribirá con idénticos requisitos

Recursos contra las decisiones administrativas


Art. 169 recursos contra las decisiones administrativas. Las resoluciones administrativas del art. 167, así
como las que se dicten en la constitución por suscripción pública, son recurribles ante el tribunal de
apelaciones que conoce de los recursos contra las decisiones del juez de registro. La apelación se
interpondrá fundada, dentro del quinto día de notificada la resolución administrativa y las actuaciones se
elevarán en los cinco días posteriores.
Tanto las resoluciones que dicte el órgano de contralor administrativo como las del juez del registro, sea que
esté unificado el trámite o no son recurribles ante el tribunal de segunda instancia con competencia para
entender, en las respectivas jurisdicciones a la s apelaciones del juez registral.

4.-Capital social: suscripción e integración. Bienes aportables: valuación. Aumento y disminución: casos y
requisitos. Reservas. Clases. Suscripción preferente: régimen legal
Capital social:

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Ha sido bien definido por Vivante como la “existencia de derecho” para significar de este modo que es, una
elaboración técnico jurídica, cuya principal finalidad reside en la tutela al interés de los acreedores.
En sentido estricto, el capital social, constituye una cifra ideal que figura en el estatuto y representa la suma
de los valores nominales de las acciones suscriptas al momento de constituirse la sociedad, y las que luego
se hayan suscripto durante su posterior desenvolvimiento.
Partiendo de una concepción ideal, en el momento de la constitución de la sociedad, el patrimonio se
corresponde con la cifra numérica representativa de esos aportes; pero una vez iniciada la gestión de la
empresa, mientras el patrimonio varía según la suerte de los negocios, el capital permanecerá invariable,
convirtiéndose así en una cifra nominal que implica jurídicamente un compromiso para la sociedad en cuanto
a mantener la equivalencia entre dicha cifra y el patrimonio.
Bien se ha dicho entonces, que si el patrimonio es la garantía directa de los acreedores sociales, el capital es
la garantía indirecta, al impedir el reparto de utilidades sin antes compensar las pérdidas.

Suscripción e integración:
El capital social es un fenómeno fundacional de la sociedad pues, el la única garantía efectiva con que
cuentan los acreedores. Por ello la ley exige que en el acto constitutivo está totalmente suscripto (art.186);
que la integración en dinero efectivo no puede ser menor del 25% de la suscripción; y los aportes no
dinerarios deben ser integrados totalmente con bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada, los
que deben entregarse a la sociedad en propiedad (art. 187, 38 y 39).
Capital suscripto: es el que los socios, en el acto constitutivo, o en el casos de aumento, se comprometen a
integrar.
Capital integrado: es el realmente aportado por los socios.

186.* Suscripción total. Capital mínimo. El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del
contrato constitutivo. No podrá ser inferior a [dos millones quinientos mil australes]. Este monto podrá ser
actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario.
Terminología. En esta Sección, "capital social" y "capital suscripto" se emplean indistintamente.
Contrato de suscripción. En los casos de aumento de capital por suscripción, el contrato deberá
extenderse en doble ejemplar y contener:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad
del suscriptor o datos de individualización y de registro o autorización tratándose de personas jurídicas;
2. La cantidad, valor nominal, clase y características de las acciones suscriptas;
3. El precio de cada acción y del total suscripto; la forma y las condiciones de pago;
4. Los aportes en especie se individualizarán con precisión. En los supuestos en que para la
determinación del aporte sea necesario un inventario, éste quedará depositado en la sede social para su
consulta por los accionistas.
En todos los casos el valor definitivo debe resultar de la oportuna aplicación del artículo 53.
187. Integración mínima en efectivo. La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al
veinticinco por ciento de la suscripción; su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción
con el comprobante de su depósito en un banco oficial, cumplida la cual, queda liberado.
Aportes no dinerarios. Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Sólo pueden consistir
en obligaciones de dar y su cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad del artículo 167.

Bienes aportables:
El aporte se define jurídicamente como la obligación de hacer o dar algo. El cumplimiento de tal promesa se
llama integración
38. Bienes aportables. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de
sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar.
Forma del aporte. El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por las
leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes.
Inscripción preventiva. Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un
registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación.

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39. Determinación del aporte. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte
debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada.

Aumento y disminución : casos y requisitos:


Como se ha expuesto, la denominada intangibilidad del capital, no supone que éste sea inmodificable, sino
que para su aumento o disminución se cumpla con los recaudos y exigencias legales que tutelan el interés de
terceros y de los propios socios.
El aumento del capital puede encontrar razón en múltiples circunstancias de la gestión societaria: favorecer la
obtención de créditos, propender a un mayor desarrollo de la empresa, solucionar problemas económicos,
etc.
Del mismo modo el aguamiento de capital, es decir, la debilitación de la participación de algunos accionistas
en el espectro económico y político del ente a consecuencia de sucesivos aumentos de capital impuestos por
eventuales mayorías, ha determinado la instauración del derecho de preferencia, del derecho de receso del
accionista que no pueda o no quiera efectuar el desembolso que implicaría suscribir el aumento
188. Aumento de capital. El estatuto puede prever el aumento del capital social hasta su quíntuplo. Se
decidirá por la asamblea sin requerirse nueva conformidad administrativa. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 202, la asamblea sólo podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de
pago. La resolución de la asamblea se publicará e inscribirá.
En las sociedades anónimas autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones, la asamblea puede
aumentar el capital sin límite alguno ni necesidad de modificar el estatuto. El directorio podrá efectuar la
emisión por delegación de la asamblea, en una o más veces, dentro de los dos años a contar desde la fecha
de su celebración.

Casos y requisitos:
emisión de acciones que deberán ser integradas por los suscriptores con nuevos aportes (art 192 y 193)
192. Mora: ejercicio de los derechos. La mora en la integración se produce conforme al artículo 37 y
suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora.
193. Mora en la integración. Sanciones. El estatuto podrá disponer que los derechos de suscripción
correspondientes a las acciones en mora, sean vendidos en remate público o por medio de un agente de
bolsa si se tratare de acciones cotizables. Son de cuenta del suscriptor moroso los gastos de remate y los
intereses moratorios, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños.
También podrá establecer que se producirá la caducidad de los derechos; en este caso la sanción
producirá sus efectos previa intimación a integrar en un plazo no mayor de treinta días, con pérdida de las
sumas abonadas. Sin perjuicio de ello, la sociedad podrá optar por el cumplimiento del contrato de
suscripción.
Conversión de debentures en acciones (art 326, p.3; 334 y 194)
194. Suscripción preferente. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el
derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posea,
excepto en el caso del artículo 216, último párrafo; también otorgan derecho de acrecer en proporción a las
acciones que haya suscripto en cada oportunidad.
326. Moneda extranjera. Pueden ser convertibles en acciones, de acuerdo al programa de emisión y
emitirse en moneda extranjera.
334. Debentures convertibles. Cuando los debentures sean convertibles en acciones:
1.Los accionistas, cualquiera sea su clase o categoría, gozarán de preferencia para su suscripción en
proporción a las acciones que posean, con derecho de acrecer;
2.Si la emisión fuere bajo la par la conversión no podrá ejecutarse en desmedro de la integridad del
capital social;
3.Pendiente la conversión, está prohibido: amortizar o reducir el capital, aumentarlo por incorporación de
reservas o ganancias, distribuir las reservas o modificar el estatuto en cuanto a la distribución de ganancias.
Transformación de deudas en capital (art. 197, inc 2)

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197. Limitación al derecho de preferencia. Condiciones. La asamblea extraordinaria, con las mayorías del
último párrafo del artículo 244, puede resolver en casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la
sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones,
bajo las condiciones siguientes:
1. Que su consideración se incluya en el orden del día;
2. Que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones
preexistentes.
Pago de dividendos con acciones (art. 189)
189. Capitalización de reservas y otras situaciones. Debe respetarse la proporción de cada accionista en la
capitalización de reservas y otros fondos especiales inscriptos en el balance, en el pago de dividendos con
acciones y en procedimientos similares por los que deban entregarse acciones integradas.
Capitalización de reservas (art. 189).
Capitalización de revaluaciones monetarias del activo.
Por incorporación de otra sociedad (art. 244, p.4)
Supuestos especiales. Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las
sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones; de la disolución anticipada de la sociedad;
de la transferencia del domicilio al extranjero; del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o
parcial del capital, tanto en primera cuanto en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el
voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto. Esta
disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se
regirá por las normas sobre aumento de capital.
Por conversión de bonos convertibles en acciones (art. 10 a 20 ley 19.060)

Reservas:
Este sistema de aumento de capital debe realizarse capitalizando reservas disponibles; facultativas u ocultas
y otros fondos especiales inscriptos en el balance. El aumento se efectúa mediante el traspaso de la cuenta
de reservas a la de capital y la consiguiente entrega a los accionistas de nuevas acciones ordinarias en
proporción a las que ya posean y sin exigirles desembolso alguno.
Para este procedimiento de aumento de capital no se puede utilizar la reserva legal cuya función es tutelar la
integridad del capital social.
189. Capitalización de reservas y otras situaciones. Debe respetarse la proporción de cada accionista en la
capitalización de reservas y otros fondos especiales inscriptos en el balance, en el pago de dividendos con
acciones y en procedimientos similares por los que deban entregarse acciones integradas.

Suscripción preferente: régimen legal.


194. Suscripción preferente. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el
derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posea,
excepto en el caso del artículo 216, último párrafo; también otorgan derecho de acrecer en proporción a las
acciones que haya suscripto en cada oportunidad.
Cuando con la conformidad de las distintas clases de acciones expresada en la forma establecida en
el artículo 250, no se mantenga la proporcionalidad entre ellas, sus titulares se considerarán integrantes de
una sola clase para el ejercicio del derecho de preferencia.
Ofrecimiento a los accionistas. La sociedad hará el ofrecimiento a los accionistas mediante avisos por
tres días en el diario de publicaciones legales y además en uno de los diarios de mayor circulación general en
toda la República cuando se tratare de sociedades comprendidas en el artículo 299.
Plazo de ejercicio. [Los accionistas podrán ejercer su derecho de opción dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, si los estatutos no establecieran un plazo mayor.
Tratándose de sociedades que hagan oferta pública, la asamblea extraordinaria, podrá reducir este
plazo hasta un mínimo de diez días, tanto para sus acciones como para debentures convertibles en acciones.]
(Texto según ley 24.435.)
Debentures convertibles en acciones. Los accionistas tendrán también derecho preferente a la
suscripción de debentures convertibles en acciones.

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Limitación. Extensión. Los derechos que este artículo reconoce no pueden ser suprimidos o
condicionados, salvo lo dispuesto en el artículo 197, y pueden ser extendidos por el estatuto o resolución de
la asamblea que disponga la emisión a las acciones preferidas.
El art. 194 se refiere exclusivamente a las acciones ordinarias sin mencionar que este derecho les quepa
también a las acciones preferidas.

5.-Acciones: concepto. Forma y clases. Naturaleza jurídica. Transferencia: limitaciones estatutarias.


Adquisición preferente de acciones. Libros de registro. Indivisibilidad. Condominio. Usufructo. Prenda.
Adquisición de acciones por la sociedad. Amortización. Sindicación de acciones: naturaleza. Dividendos.
Bonos de goce y participación y de trabajo. Deventures: diferencia de las acciones y de las obligaciones
negociables.
Concepto:
El capital social esta dividido en un número determinado de partes iguales, denominadas acciones; cada
acción es una parte alícuota del capital social y como parte del capital social, la acción tiene un valor
aritméticamente correspondiente a una fracción de este y por ello todas han de ser de igual valor.
Debe representarse por un título que también se suele denominar acción que indica para su titular, el derecho
sobre una parte del patrimonio social, y por consiguiente su calidad de socio.
La designación o nombre de acción en esta materia, tiene un triple significado:
Se refiere a una fracción de capital;
Al derecho patrimonial a esa fracción;
Al título que la representa.

Formas de la acción:
En nuestro derecho, por su forma, las acciones pueden ser:
Nominativas
A la orden o endosables.
Al portador.

Clases o categorías:
El art. 207, prevé que, no obstante la igualdad del valor, el estatuto puede prever diversas clases con
derechos diferentes, pero dentro de cada clase impone la igualdad de derechos, pues declara nula toda
disposición en contrario.
Las clases pueden resultar del estatuto o su modificaciones: la ley no lo prevé expresamente, pero resulta
implícitamente del art. 250 de la ley.
Art. 250 .Asambleas Especiales- cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de
una clase de acciones, se requiere el consentimiento o ratificación de esta clase, que se prestará en
asamblea especial regida por normas de la asamblea ordinaria.
Las acciones pueden ser:
Ordinarias: aquellas que por su preferencia patrimonial se mantienen en los cánones del principio general,
según el cual los socios participan en utilidades en proporción a los aportes. Respecto de los derechos
políticos cada acción da derecho a un voto
Privilegiadas: acciones ordinarias de voto plural.
Preferidas: aquellas que reconocen o conceden ventajas patrimoniales. Estas ventajas pueden consistir en
una participación adicional de ganancias, monto fijo, etc. La ley reconoce que estas acciones pueden carecer
de voto.
216. Cada acción ordinaria da derecho a un voto. El estatuto puede crear clases que reconozcan hasta cinco
votos por acción ordinaria. El privilegio en el voto es incompatible con preferencias patrimoniales.

No pueden emitirse acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a hacer
oferta pública de sus acciones.

Acciones preferidas: derecho de voto

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217. Las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer de voto, excepto para las materias incluidas en
el cuarto párrafo del artículo 244, sin perjuicio de su derecho de asistir a las asambleas con voz.

Tendrán derecho de voto durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneficios que
constituyen su preferencia.
También lo tendrán si cotizaren en bolsa y se suspendiere o retirare dicha cotización por cualquier causa
mientras subsista esta situación.

Naturaleza jurídica:
Podemos señalar dos posturas:
la que sostiene que se trata de un título valor: argumentan que la expresión títulos valores es un término
genérico comprensivo de una serie de documentos con características comunes que pueden clasificarse en
tres especies (títulos de créditos, representativos de mercaderías y corporativos) ,todos ellos presentan como
rasgo característicos comunes que son documentos constitutivos, dispositivos y legitimantes. En cuanto al
derecho que emerge del título se le atribuye el carácter de literal y autónomo.
quienes sostienen que si bien es un título legitimante, no reviste la calidad de título valor: son condiciones
esenciales de tales títulos la literalidad y la abstracción. Se diferencian las acciones de los títulos por:
a)los títulos valores incorporan un derecho que colocan al poseedor en la condición de acreedor; en tanto que
la acción la otorga una calidad jurídica de socio.
b)el título otorga un derecho a una prestación determinada y su tenedor debe desprenderse del documento
entregándolo a quien cumple con dicha prestación. En cambio la acción, siendo atributiva de la calidad de
socio es un documento destinado a durar tantos años como sea la existencia de la sociedad, es necesaria su
tenencia para el ejercicio de una serie de derechos.

Transferencia: limitaciones estatutarias:


El art. 214, 2º, autoriza insertar en el estatuto limitaciones a la transmisibilidad de las acciones nominativas,
sin que puedan importar la prohibición de transferencia.
Estas cláusulas deben limitarse a las acciones nominativas, porque son contrarias a la esencia de la acción
del portador.
Las formas usuales de las cláusulas restrictivas son:
el consentimiento de la sociedad, cuyos requisitos deben fijarse en los estatutos. Este consentimiento,
generalmente es cometido al directorio.
La arbitrariedad en la decisión, autoriza al accionista a requerir reparación judicial, para poner remedio a ese
ejercicio abusivo.
b) el derecho de preferencia para la adquisición de la acción. En caso de enajenación, los accionistas
existentes tienen derechos de preferentes de adquisición, por el precio que se fije conforme a los estatutos.
Este precio debe ser justo.
Desde la vigencia de la ley 20.643, todas las acciones que se emitan deben ser nominativas no endosables.
En consecuencia quedan suprimidas las acciones al portador y las nominativas endosables, no solo para las
emisiones futuras, sino que las existentes deben convertirse en acciones nominativas.

Adquisición Preferente De Acciones:


Las acciones preferentes conceden particulares ventajas patrimoniales en relación a los derechos otorgados
por las acciones ordinarias.
Esta ventaja puede consistir en una participación adicional en las ganancias, en preferencia sobre la cuota de
liquidación, o en el derecho a un dividendo preferido, sea éste en base a un porcentaje respecto del total de
las ganancias o consistente en un monto fijo por sobre el valor nominal de los títulos. Este último puede ser
acumulativo o no, según su percepción pueda trasladarse a ejercicios posteriores acumulando lo que no se
ha percibido en ejercicios que no registraron ganancias o si en cambio, se limita las ganancias de cada
ejercicio.

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216. Acciones ordinarias: derecho de voto. Incompatibilidad. Cada acción ordinaria da derecho a un
voto. El estatuto puede crear clases que reconozcan hasta cinco votos por acción ordinaria. El privilegio en el
voto es incompatible con preferencias patrimoniales.
No pueden emitirse acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a
hacer oferta pública de sus acciones.
217. Acciones preferidas: derecho de voto. Las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer
de voto, excepto para las materias incluidas en el cuarto párrafo del artículo 244, sin perjuicio de su derecho
de asistir a las asambleas con voz.
Tendrán derecho de voto durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneficios
que constituyen su preferencia.
También lo tendrán si cotizaren en bolsa y se suspendiere o retirare dicha cotización por cualquier
causa, mientras subsista esta situación.

Libros de registros:
Toda la vida de las acciones, a partir del momento de su emisión, debe registrarse en un libro especial: libro
de registro de acciones.
El art. 213 ordena: Libro de registro de acciones. Se llevará un libro de registro de acciones con las
formalidades de los libros de comercio, de libre consulta por los accionistas, en el que se asentará:
1. Clases de acciones, derechos y obligaciones que comporten;
2. Estado de integración, con indicación del nombre del suscriptor;
3. Si son al portador, los números; si son nominativas, las sucesivas transferencias con detalle de
fechas e individualización de los adquirentes;
4. Los derechos reales que gravan las acciones nominativas;
5. La conversión de los títulos, con los datos que correspondan a los nuevos;
6. Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus modificaciones.
En el art. 7 del decreto 83/86 se establecen otras inscripciones que deben efectuarse en el registro:
7. Inscripciones en el registro de acciones. La entidad que tenga a su cargo llevar el registro de acciones,
deberá efectuar las inscripciones de:
a) Transferencias de acciones y constitución sobre ellas de derechos reales.
b) Comunicación del acreedor prendario de haber procedido a la venta de las acciones en ejercicio de la
facultad que le acuerda el artículo 585 del Código de Comercio.
c) Orden judicial que disponga con respecto a las acciones la transferencia, constitución de derechos
reales o medidas cautelares.
En los supuestos previstos en los incisos a) y b) la inscripción deberá ser solicitada personalmente o
a través de un medio fehaciente, por el accionista o acreedor registrado, o por su mandatario o por el agente
de bolsa o de mercado abierto que hubiere intervenido en la operación.
Cuando la solicitud de inscripción no se realizare en la forma indicada precedentemente, la firma del
accionista o acreedor deberá estar certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Indivisibilidad. Condominio
La acción, como unidad básica es indivisible, lo que constituye un principio de orden societario. Pero como un
título puede representar más de una acción, son divisibles las acciones representadas en un solo título. Del
mismo modo en caso de emisión de certificados provisorios, el suscriptor puede exigir a la sociedad que se le
entreguen tantos títulos como acciones posea, pero no más de un título por acción.

209. Indivisibilidad. Condominio. Representante. Las acciones son indivisibles.


Si existe copropiedad se aplican las reglas del condominio. La sociedad puede exigir la unificación de
la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales.

Usufructo:
La ley de sociedades tiene disposiciones especiales, por lo que las reglas del CC solo se aplican en subsidio.
Es necesario tener presente que el usufructuario debe gozar del bien, conservándolo. El título acción es

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entregado al usufructuario, y al igual que en la prenda se plantean problemas acerca del ejercicio de los
distintos derechos que la ley resuelve:
los dividendos son frutos civiles, por lo que su percepción corresponde al usufructuario.
Respecto del derecho de voto, y en general, de todos los derechos que no tiene contenido patrimonial,
corresponde al nudo propietario, son derechos inherentes a la calidad de socio, cuyo ejercicio es intransferible
y puede afectar las bases de la sociedad.
Tampoco le corresponde derecho alguno sobre la opción para suscribir nuevas acciones, ni aún en el
supuesto de que el accionista la venda, porque no es fruto civil de las acciones, ni integra el capital
representado por las acciones.
En caso de disolución de la sociedad, antes de la extinción del usufructo, este no se traslada sobre el haber
que le corresponde al accionista en la partición, salvo pacto en contrario y el usufructo legal.

Prenda:
Las acciones pueden ser objeto de prenda, la que varia en cuanto a las formalidades de constitución, según
la forma de las acciones gravadas:
Aunque sean títulos al portador, respecto de terceros no es suficiente la entrega material de los títulos; se
requiere el contrato escrito, aunque la tenencia por el acreedor dificulte su ejecución por parte de los demás
acreedores del deudor.
Si las acciones son nominativas, la prenda es inoponible a la sociedad y a los terceros hasta tanto se inscriba
en el libro de accionistas.
La prenda confiere al acreedor prendario los siguientes derechos:
atribución de los dividendos que se distribuyan y demás derechos patrimoniales que correspondan a la acción
gravada, conforme al contrato.
Respecto del derecho de voto, la ley ha resuelto a favor del titular; el acreedor prendario está obligado a
facilitar el ejercicio del derecho, debiendo el propietario soportar los gastos.
Queda incluida la opción de suscribir nuevas acciones por el derecho preferencial sobre nuevas emisiones: es
un derecho que corresponde al deudor.

Adquisición de las acciones por la sociedad.


La adquisición de las acciones por parte de la sociedad, es admitida por ley, solo en los supuestos
excepcionales que prevé en forma taxativa el art. 220.
La regla general es que la sociedad no puede adquirir sus acciones.
Expresa el art. 220: la sociedad puede adquirir acciones que emitió solo en las siguientes condiciones:
1.- para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital.
2.-Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuviere completamente
integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria.
3.- por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpore.
En estos tres supuestos los directores no pueden disponer libremente de las acciones adquiridas, sino que
deben darles el destino que señale la ley.
El derecho de voto y los derechos patrimoniales correspondientes a tales acciones quedan suspendidos
mientras están en poder de la sociedad y no se computan para la determinación del quórum ni de la mayoría.
El art. 220, no expresa cual ha de ser la sanción que debe aplicarse en el caso de que el directorio resuelva
adquirir acciones de la sociedad en violación de dicha norma. Se dice que si la sociedad no esta
legítimamente apta para realizar tal adquisición, esta es ineficaz. En opinión de Farina sería una nulidad
relativa, pues no se encuentra comprometida el orden público ni el interés público, ni la ley sanciona con
nulidad absoluta tales actos.
Supuestos legales:
adquisición de sus acciones para cancelarlas:
El art. 220 inc. 1 admite la adquisición de las acciones para cancelarlas como consecuencia de haberse
resuelto por la asamblea extraordinaria la reducción del capital.

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Cancelar la acción significa dejarla sin efecto. Estas acciones al ser canceladas, desaparecen de la vida
jurídica, debiendo ser distribuidas y anuladas mediante cualquier sistema de marcación. Corresponde a la
asamblea extraordinaria cancelar las acciones.
adquisición de acciones para evitar un daño grave a la sociedad:
Este es el supuesto contemplado en el inc. 2 del art. 220. la norma no exige en este caso que haya una previa
resolución de asamblea, sino que lo deja librado al prudente criterio del directorio, lo que deberá ser
justificado en la próxima asamblea ordinaria. La ley establece que una adquisición de esta naturaleza debe
ser admitida solo excepcionalmente.
Requisitos que impone la ley:
1.- las acciones tiene que estar totalmente integradas.
2.- se hará con ganancias realizadas y liquidas o con reservas libres.
3.- debe tener por finalidad evitar un grave daño a la sociedad.
La ley no establece que la próxima asamblea ordinaria debe aprobar tal adquisición. La palabra justificar se
emplea con el significado de dar explicaciones suficientes. La asamblea podrá aceptar o rechazar las
explicaciones dadas por el directorio pero la ley no prevé cuales son los alcances de tal desaprobación.
adquisición de acciones por vía indirecta:
Son los supuestos contemplados por el inc. 3 del art. 220. cuando la SA adquiere un establecimiento o
sociedad cuenta con un patrimonio con acciones de la SA adquirente, como consecuencia de ello, adquiere
sus propias acciones junto con los demás bienes.

Amortización de acciones:
Se trata de una mecánica aconsejada por lo común en aquellos casos donde la naturaleza de la explotación
que constituye el objeto de la sociedad hace conveniente prever la devolución progresiva a los socios del
valor de su aporte.
Se da cuando la misma sociedad emisora adquiere sus acciones con el objeto de cancelar los derechos
emergentes de ellas, reembolsando su valor al accionista.
La amortización está prevista para ciertos supuestos en que las peculiaridades de parte fundamental del
haber social lleva a su desaparición con la explotación o es característica de esta explotación.
Si la amortización es total, las acciones se reemplazarán con bonos de goce.
La ley exige:
a) que lo prevea el estatuto;
b) que se haga con utilidades realizadas y líquidas.
c) fijación por asamblea de justo precios, lo que puede autorizar impugnación judicial del monto determinado;
d) asegure la igualdad de los accionistas;
e) si la amortización es total, se cancelarán las acciones amortizadas, y si fuere parcial se asentará en los
títulos.

Sindicación de acciones:
Concepto:
Ascarelli define el convenio de sindicación como aquel mediante el cual los accionistas se obligan
recíprocamente a votar en un mismo sentido o se obligan a entregar las acciones a un gerente de confianza
común con mandato irrevocable, para que lleve a cabo la actuación acordada por los accionistas sindicados.
Halperín los define como los pactos cuyo propósito es mantener a un grupo en el gobierno de la sociedad.
Caracteres:
convenio colectivo concertado por accionistas de una sociedad anónima.
Tiene por objeto influir en la dirección de la sociedad.
Podrá efectuarse por instrumento público o privado (o sin instrumentar), con conocimiento o no de la sociedad
y podrá designarse o no, mandatario.
Normalmente condiciona la negociación de las acciones.

Controversia sobre su licitud:

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En Alemania, Inglaterra y EEUU, la opinión predominante se da a favor de la validez: constituye un


instrumento valioso en el desarrollo de las sociedades anónimas y corporaciones.
En Italia, en los últimos años, la doctrina marca una decidida apertura hacia el sindicato de acciones: en
buena medida, como consecuencia de revisar la naturaleza del derecho del voto.
El proyecto Vivante declara nulo cualquier convenio que vinculase la libertad de voto.
La ley alemana de 1965 restringe la licitud de estos convenios. Acepta, en cambio el acuerdo de votar y
permite el poder general, siempre que quede depositado en la empresa.
La doctrina en general niega validez a estos convenios cuando: a) sean contrarios a los estatutos sociales, b)
no acepten los principios generales del derecho en materia contractual y c) cuando impliquen abuso del
derecho.

Dividendos:
224. Distribución de dividendos. Pago de interés. La distribución de dividendos o el pago de interés a
los accionistas son lícitos sólo si resultan de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance
de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado.
Dividendos anticipados. Está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados o provisionales o
resultantes de balances especiales, excepto en las sociedades comprendidas en el artículo 299.
En todos estos casos los directores, los miembros del consejo de vigilancia y síndicos son
responsables ilimitada y solidariamente por tales pagos y distribuciones.
El mismo principio de intangibilidad del capital inspira la prohibición de distribuir los dividendos o intereses en
forma anticipada; ello es así porque por esta vía se podría repartir indebidamente capital

225. Repetición dividendos. No son repetibles los dividendos percibidos de buena fe.
Es el principio que cabe para las sociedades accionarias.
La buena fe consistirá en la ignorancia de que, en realidad, las utilidades no se habían producido.

Bonos.
La ley 19.550 se refiere a los bonos que puede emitir la SA. No da una definición de los mismos.
La ley al hablar de los bonos, se refiere a aquellos títulos emitidos por la sociedad que de un modo u otro
otorgan a su legítimo tenedor, participación en las utilidades de la sociedad, pero que no representan una
parte del capital social.
La emisión de bonos debe estar reglamentada en el estatuto de acuerdo a las normas de la ley, bajo sanción
de nulidad.
Corresponde a la asamblea extraordinaria resolver la emisión de bonos de cualquier naturaleza.
Clases de bonos:
Bonos de goce: reemplazan a las acciones amortizadas de modo que reconocen a su titular la calidad de
socio, aunque con ciertas limitaciones.
Estos bonos solo pueden emitirse a favor de los titulares de acciones totalmente amortizadas. Dan derecho a
participar en las ganancias, y en caso de disolución, en el producido de la liquidación, después de
reembolsados el valor nominal de las acciones amortizadas.
El fundamento de esta clase de bonos es : para que el accionista no quede totalmente excluido. Mediante
estos bonos, tiene derecho a participar de las utilidades de ejercicio y también en el remanente de liquidación,
una vez que han sido pagados las acciones no amortizadas. El estatuto puede conceder otros derechos.
Si la sociedad quiere modificar las condiciones, se requiere el consentimiento de los bonistas reunidos en
asamblea especial.
Bonos de participación: estos no otorgan ningún derecho de tipo corporativo, sino un derecho a un crédito
eventual contra la sociedad, consistente en una participación en las ganancias realizadas y líquidas anuales
que deben ser distribuidas.
En los bonos de goce, el bonista es accionista.
En los bonos de participación, nunca tuvo relación con la sociedad.
Estatutariamente se les puede conceder otros derechos.
Su regulación es estatutaria.

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Bonos de trabajo: son una especie de los bonos de participación.


Son bonos que solo se entregan a quienes se hallan en relación de subordinación y dependencia por la
vinculación laboral preexistente.
Las ganancias que correspondan a estos bonos de trabajo se computan como gastos.
Estos bonos son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera que sea la causa.
El bono de trabajo no es una acción y en consecuencia no atribuye a su titular la calidad de ningún derecho
de socio salvo participar en las ganancias del ejercicio.
Pese que al tenedor de el bono de trabajo no es accionista cabe reconocerle el derecho a examinar la
contabilidad y a impugnar los balances sociales, con el alcance y fundamento análogo, al habilitado respecto
del comercio del principal.

Deventures:
Los deventures son títulos de crédito causales, nominativos o al portador, emitidos por la entidades
autorizadas por la ley, que representan una parte alícuota de una deuda asumida por la sociedad en las
condiciones y formalidades establecidas.
La acción es el título que representa la calidad de socio. En cambio, el deventurista no asume la calidad de
tal, sino la de acreedor; pero a diferencia de cualquier acreedor, no puede actuar individualmente, sino a
través del fiduciario que es el representante legal de los deventuristas, con todas las facultades y deberes de
los mandatarios generales y especiales.
Otros autores señalan que los deventures y obligaciones son títulos negociables, emitidos por sociedades por
acciones que contraen empréstitos importantes, dividiendo así sus deudas en fracciones, es decir en partes
alícuotas representadas por títulos valores.
Es un empréstito único que se divide en tantas fracciones como personas quieran recibirlo.
Deventure se llama el título que lo representa.
Los deventuristas están representados por una persona que se llama fiduciario.

Diferencia entre acciones y obligaciones negociables:


El deventurista es un acreedor.
El accionista es un socio.
Al deventurista se el debe pagar el capital y el interés en los plazos estipulados, es decir, debe amortizarse la
deuda que se tiene con el, haya o no utilidades. En cambio, el accionista percibe al final del ejercicio un
dividendo y para cobrarlo tiene que haber utilidades líquidas y realizables. Es decir que solo se paga si hay
utilidades.
Los Deventures deben amortizarse.
Las acciones, a veces pueden ser amortizadas, otras No
Las acciones deben emitirse en moneda de curso legal.
Los deventures pueden convertirse en acciones.
Las acciones no pueden convertirse

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Sandra Umansky, Laura Rocío Pascual, Luis Maidana Gutierrez, Christian Aznarez Klees.
Unidad Nº 18:
1.- Órganos de la Sociedad Anónima: directorio. Caracteres. Funciones. Elección: distintos casos.
Revocación. Renuncia. Reemplazo. Prohibiciones. Responsabilidad: eximentes. Acciones contra los
directores. Comité ejecutivo. Gerente.
Directorio:
El art. 255 dispone que la administración de la sociedad anónima está a cargo del directorio
El directorio es el órgano de la administración y dirección en la SA.
La ley hace una distinción entre representación y administración: la función de la representación radica en el
presidente del directorio cuando el directorio sea plural, en el caso de un directorio unipersonal esa
representación la tiene ese único director, que es quien tiene a su cargo la responsabilidad legal; y la función
de la administración, radica en el directorio. No es necesario que el presidente sea designado por la asamblea

Caracteres:
Es esencial: no puede ser sustituido por ningún otro y sus facultades no pueden ser cercenadas
estatutariamente.
Es tipificante: no se concibe una SA sin el órgano del directorio.
Es permanente: actúa durante la vida de la sociedad.
Es personal e indelegable su cargo.

Funciones:
La ley distingue dos funciones: la de administración en el sentido amplio es decir, dirección, gestión y
explotación (gestión interna)
Es un órgano de administración o poder ejecutivo encargado de ejecutar la voluntad social formada en la
asamblea general de la gestión de la empresa y de la representación de la sociedad frente a terceros con los

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que establecen, en nombre de una serie de relaciones dirigidas directa o indirectamente a la consecución del
objeto y el fin de la sociedad.
De los art. surge una dependencia respecto de la asamblea y una relación de control. Hacemos notar que en
las grandes empresas son en realidad los gerentes los reales administradores de la sociedad. El directorio
pasa a ser así un mero órgano de contralor de la gestión del o de los gerentes.

Elección: distintos casos.


Hay un primer directorio y uno posterior.
En el acto constitutivo de la SA se nombra un directorio; pero no solo debe organizarse el directorio, si no
también deben nombrarse a los individuos que van a desempeñar la tarea de la administración.
En la constitución por suscripción pública, cuando la asamblea decida, recién allí se designa el primer
directorio.
La designación generalmente recae en los promotores, fundadores o suscriptores y generalmente la
aceptación de estos es tácita.
Una vez designados, debe inscribirse en el Registro Público de Comercio esa designación y publicarse en el
Boletín Oficial.
Los directores posteriores, son designados mediante asamblea ordinaria. También debe inscribirse y
publicarse.
255. Directorio. Composición; elección. La administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o
más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. En las
sociedades anónimas del artículo 299 se integrará por lo menos con tres directores.
Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto
especificará el número mínimo y máximo permitido.
256. Condiciones. El director es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la
asamblea, incluso en el caso del artículo 281, inciso d). No es obligatoria la calidad de accionista.
El estatuto establecerá la garantía que deberá prestar.
El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo.
Domicilio de los directores. La mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la
República.
Todos los directores deberán constituir un domicilio especial en la República, donde serán válidas las
notificaciones que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la
acción de responsabilidad.

El principio de que los directores son designados mediante asamblea ordinaria, sufre una excepción: hay
supuestos en los que el estatuto confiere la facultad al consejo de vigilancia.
La diferencia reside en la duración; porque la ley establece un término máximo de tres ejercicios si lo elige la
asamblea, pero si lo elige el consejo dura cinco ejercicios, y el estatuto puede disminuirlo pero no ampliarlo.
El cargo puede ser revocado sin expresión de causa.

Sistemas:
En la ley esta el sistema de lista completa, es decir que se vota una lista y queda consagrada la que tiene
mayor cantidad de votos.
El accionista que logra colocar sus acciones en el directorio, es el que tiene mayor capital. Por ello, la ley,
inspirada en el principio de protección de las minorías, ha implementado sistemas de elección de directores
que dan a la minoría, la posibilidad de estar representada en el directorio. Estos sistemas son
1.-elección por clase de acción: se presume que el estatuto prevé distintas clases, los accionistas,
dentro de cada clase, tienen los mismos derechos.
El sistema de elección por clases de acciones, se da a cada clase, el derecho a elegir igual número de
directores, independientemente del número de acciones que tenga cada accionista.
En este sistema, los directores pueden ser removidos sin justa causa por la asamblea de su clase y por la
asamblea ordinaria cuando haya justa causa.

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2.-elección por voto acumulativo: por este sistema la ley permite que 1/3 de los candidatos se elijan
por este sistema. Los que optan por este, deben comunicar a la sociedad por lo menos tres días de
anticipación, cumplido este requisito, todos los demás pueden optar por el sistema.
Los accionistas que van a utilizar este sistema, deben multiplicar el número de votos que les corresponde,
con el número de cargos a cubrir. Estos votos se dividen entre los candidatos a los que votan y entran a cubrir
esos cargos los más votados los otros quedan fuera.
En este sistema, todos los directores pueden ser removidos sin expresión de causa por la asamblea ordinaria;
y con expresión de causa, solamente los directores de voto acumulativo.

Revocación:
Respecto de la remoción corresponde señalar que el nombramiento del directorio es revocable a voluntad por
la asamblea de accionistas. No es necesario indicar las causas: el estatuto no puede asumir, ni restringir la
revocabilidad del nombramiento.
Cuando es designado por categoría de acciones la remoción debe hacerla la asamblea de accionista de la
clase que lo designo.
Cuando se lo designó por sistema de acumulación la remoción debe incluir la totalidad de los directores.
Remoción. La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los artículos
264 y 276. 265.
Remoción del inhabilitado. El directorio, o en su defecto el síndico, por propia iniciativa o a pedido fundado de
cualquier accionista, debe convocar a asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente incluido en
el artículo 264, que se celebrará dentro de los cuarenta días de solicitada. Denegada la remoción, cualquier
accionista, director o síndico, puede requerirla judicialmente.

Renuncia:
El art. 259 regula la renuncia a cargo de los directores. Según esta norma la renuncia debe ser presentada al
directorio. La ley no explica el camino, pero suponemos que a través del presidente, salvo que el renunciante
sea el presidente, en cuyo caso deberá presentaría al vicepresidente y si no lo hubiera, corresponderá al
cuerpo a tal efecto o bien notificar dicha decisión a cada director personalmente
259. Renuncia de directores. El directorio deberá aceptar la renuncia del director, en la primera
reunión que celebre después de presentada siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere
dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente. De lo contrario, el renunciante debe
continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie.

Reemplazo:
258. Reemplazo de los directores. El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta
de los directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de
sindicatura.
En caso de vacancia, los síndicos designarán el reemplazante hasta la reunión de la próxima
asamblea, si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento.

Prohibiciones:
Las prohibiciones a los directores se han regulado por la ley en base a tres supuestos: a)contrataciones del
director con la sociedad (art 271), b) interés del director contrario a la sociedad (art 272), c)actividades del
director en competencia con la sociedad (art 273).
271. Prohibición de contratar con la sociedad. El director puede celebrar con la sociedad los contratos
que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en las condiciones del mercado.

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Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior sólo podrán celebrarse previa
aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura si no existiese quórum. De estas operaciones
deberá darse cuenta a la asamblea.
Si la asamblea desaprobare los contratos celebrados, los directores, o la sindicatura en su caso,
serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad.
Los contratos celebrados en violación de lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueren ratificados por la
asamblea son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo tercero.
272. Interés contrario. Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo
saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la
responsabilidad del artículo 59.
273. Actividades en competencia. El director no puede participar por cuenta propia o de terceros, en
actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir
en la responsabilidad del artículo 59.

Responsabilidad: eximentes, acción contra los directores:


No todos responden de igual forma y en igual grado.
Requisitos: que se haya especificado las funciones, las personas que van a cumplir las funciones y que se
hayan cumplido con los requisitos de inscripción y publicidad.
Cuando se trata de la responsabilidad del director, se pueden dar dos supuestos:
1.extensión de la responsabilidad:
por aprobación de la asamblea de su gestión o por renuncia expresa o transacción, siempre que esa
actuación no sea con violación de la ley, del estatuto o reglamento y si no media oposición del 5% del capital
social, por lo menos.
Que la asamblea considere que él o los directores han concurrido en causal de responsabilidad.
El plazo para iniciar la acción es de tres meses. Si no inicia en este plazo la sociedad, puede iniciarlo
cualquier accionista. Puede iniciarla también, cualquier accionista cuando la asamblea aprobó, y en este caso
puede iniciarse en cualquier momento
59. Diligencia del administrador: responsabilidad. Los administradores y los representantes de la sociedad
deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus
obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su
acción u omisión.
Los art 59 y 274 son los artículos claves en materia de responsabilidad, es decir el director debe obrar con
lealtad, poner la diligencia de un buen hombre de negocios y es responsable ilimitado y solidario cuando
faltare a sus obligaciones.

Exención de responsabilidad:
Hay un supuesto en el que el director se puede exonerar de responsabilidad, el art. 274 señala al respecto:
queda exento de responsabilidad, el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si
deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie
al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o si ejerce acción judicial.
El directorio es un órgano colegiado y como tal debe redactar actas de todas las sesiones que realiza. Estas
actas son muy importantes y deben llevarse con las solemnidades de los libros de comercio. En dichas actas
debe dejarse constancia de todo lo que el directorio resuelva.
El directorio debe sujetarse a lo que establezca el estatuto, pero el quórum es de la mayoría absoluta.

Acción contra los directores:


Acción social: se entiende la demanda judicial ejercida contra todos uno o algunos directores para que se
declaren su responsabilidad por el manejo de la administración de la sociedad en violación de la ley, el
estatuto o reglamento.
276. Acción social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicio. La acción social de
responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de
accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la

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resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados
y obligará a su reemplazo.
Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición
prevista en el artículo 275.
277. Acción de responsabilidad: facultades del accionista. Si la acción prevista en el primer párrafo
del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha del acuerdo,
cualquier accionista puede promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la
medida ordenada.

Comité ejecutivo:
269. Directorio: comité ejecutivo. El estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por
directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará la
actuación de ese comité ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le
correspondan.
Responsabilidad. Esta organización no modifica las obligaciones y responsabilidades de los
directores.
El comité se justifica en sociedades con directorio numerosos, de ese modo se consigue mayor eficacia en el
manejo de la administración, sin que ella disminuya la responsabilidad del órgano.

Gerente:
El gerente es un empleado de la sociedad, subordinado, a quien se confían actividades o funciones ejecutivas
de la administración, pero no llega a revestir el carácter de factor, pues no tiene a su cargo la administración
de la sociedad ni es su representante.
Es un funcionario en relación de dependencia con respecto a la sociedad. Tiene funciones ejecutivas, debe
ejecutar la resoluciones o tareas que el directorio le asigne.
270. Gerentes. El directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no,
revocables libremente, en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración. Responden
ante la sociedad y los terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los
directores. Su designación no excluye la responsabilidad de los directores.
El gerente no es parte del órgano de la administración, es un factor de alto nivel jerárquico y por lo tanto, un
empleado de la sociedad. Son designados por el directorio, tienen funciones ejecutivas, la designación puede
recaer en un director o un tercero, responde por sus actos como los directores, la figura del gerente es
equiparable la de un factor, en la practica suelen ser conducidas casi totalmente por los gerentes.

2.- fiscalización interna. Naturaleza jurídica: sindicatura caracteres y funciones. Duración. Revocabilidad.
Vacancia. Responsabilidad. Consejo de vigilancia: caracteres y funciones. Responsabilidad. Acciones
judiciales.

Sindicatura: caracteres y funciones:


La sindicatura no es un órgano especial, en ciertos supuestos es optativo. Solo es obligatorio en la SA del art.
299, en los restantes supuestos se puede prescindir de ella.
Pero cuando existe, es un órgano de carácter permanente y tipificante en lo interno.

Función . Responsabilidad:
Su función es fiscalizar la administración. Es el órgano encargado de controlar el directorio.
294. Atribuciones y deberes. Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley
determina y los que le confiera el estatuto:
1. Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación
siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses;
2. Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones
y su cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación;

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3. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a
todas las cuales debe ser citado;
4. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas
necesarias para corregir cualquier irregularidad;
5. Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y
financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados;
6. Suministrar a accionistas que representen no menos del dos por ciento del capital, en cualquier
momento que éstos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia;
7. Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas
especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio;
8. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea, los puntos que considere procedentes;
9. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones
asamblearias;
10. Fiscalizar la liquidación de la sociedad;
11. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del dos
por ciento del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las
consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelva
al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y
juzgue necesario actuar con urgencia.

Duración:
Hasta tres ejercicios.
287. Plazo. El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede
exceder de tres ejercicios; no obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser
reelegidos.

Revocabilidad:
Al igual que los directores se nombra y remueve por asamblea ordinaria, sin expresión de causa.
Revocabilidad. Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla
sin causa siempre que no medie oposición del cinco por ciento del capital social.
Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo.

Vacancia:
En caso de vacancia, temporal o definitiva, el sindico será reemplazado por el suplente que corresponda. De
no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea ordinaria, para
hacer las designaciones, hasta completar el período. Producida una causal de impedimento durante el
desempeño del cargo, debe, el sindico, cesar de inmediato en sus funciones e informar al directorio dentro del
término de 10 días
291. Vacancia: reemplazo. En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de
inhabilitación para el cargo, el síndico será reemplazado por el suplente que corresponda.
De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea
general o de la clase en su caso, a fin de hacer las designaciones hasta completar el período.
Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, el síndico debe cesar de
inmediato en sus funciones e informar al directorio dentro del término de diez días.

Consejo de vigilancia:
Este fue introducido por la ley 19550
Es el único órgano que exige que sus miembros sean accionistas (3-15), designados por la asamblea
ordinaria

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Este órgano a diferencia de la sindicatura está formado por accionistas, no necesitan ser profesionales y
también a distinción de aquella tiene el control de la gestión del directorio, al que también puede nombrar.

Caracteres:
Es optativo, pero cuando existe es de carácter permanente.
Es un cuerpo colegiado.
Es un órgano permanente, si el estatuto organiza el consejo de vigilancia, sus funciones son de carácter
permanente.
Pueden elegirse por sistemas de clases de acciones o sistema de voto acumulativo.

Funciones:
Sus funciones pueden superponerse con las funciones de la sindicatura. Puede existir al mismo tiempo.
El consejo de vigilancia tienen todas las atribuciones que el síndico, pero aparte, tienen atribuciones propias,
que no las comparte con la sindicatura.
Tiene también un mayor control que la sindicatura sobre el órgano de administración.
Puede existir sindicatura sin consejo de vigilancia, ambos o consejos de vigilancia, podrá prescindir de la
sindicatura. En tal caso, la sindicatura será reemplazada por auditoria anual, contratada por el consejo de
vigilancia.
Funciones propias de este organismo:
281. Organización. El estatuto reglamentará la organización y funcionamiento del consejo de vigilancia.
Atribuciones y deberes. Son funciones del consejo de vigilancia:
a) Fiscalizar la gestión del directorio. Puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar
arqueos de caja, sea directamente o por peritos que designe; recabar informes sobre contratos celebrados o
en trámite de celebración, aun cuando no excedan de las atribuciones del directorio. Por lo menos,
trimestralmente, el directorio presentará al consejo informe escrito acerca de la gestión social;
b) Convocará la asamblea cuando estime conveniente o lo requieran accionistas conforme al artículo
236;
c) Sin perjuicio de la aplicación del artículo 58, el estatuto puede prever que determinadas clases de
actos o contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. Denegada ésta, el directorio podrá someterlo a la
decisión de la asamblea;
d) La elección de los integrantes del directorio, cuando lo establezca el estatuto, sin perjuicio de su
revocabilidad por la asamblea. En este caso la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá
extenderse a cinco años;
e) Presentar a la asamblea sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables
sometidos a consideración de la misma;
f) Designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o
para vigilar la ejecución de sus decisiones;
g) Las demás funciones y facultades atribuidas en esta ley a los síndicos.

Podemos clasificarlas de la siguiente manera:

Fiscalización de la gestión del directorio es decir examinar la contabilidad, los bienes sociales, realizar
arqueos de caja, etc

Funciones de gobierno y gestión facultades de decisión para convocar asambleas, elegir miembros del
directorio, designar comisiones, etc
Producción de dictámenes observaciones sobre la memoria del directorio y sobre estados contables
sometidos a consideración.

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Responsabilidad y acciones judiciales.


Según dispone el art. 280, al consejo de vigilancia, se aplican los art. 274 a 279 que regulan el régimen de
responsabilidad de los directores.
274. Mal desempeño del cargo. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los
accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por la
violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de
facultades o culpa grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará
atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo
con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la
designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro
Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.
Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el director que participó en la
deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico
antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad
competente, o se ejerza la acción judicial.
275. Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la
sociedad, se extingue por aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la
asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del estatuto o reglamento y si no media
oposición del cinco por ciento del capital social, por lo menos. La extinción es ineficaz en el caso de
liquidación coactiva o concursal.
276. Acción social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicio. La acción social de
responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de
accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la
resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados
y obligará a su reemplazo.
Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición
prevista en el artículo 275.
277. Acción de responsabilidad: facultades del accionista. Si la acción prevista en el primer párrafo
del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha del acuerdo,
cualquier accionista puede promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la
medida ordenada.
278. Acción de responsabilidad. Quiebra. En caso de quiebra de la sociedad, la acción de
responsabilidad puede ser ejercida por el representante del concurso y, en su defecto, se ejercerá por los
acreedores individualmente.
279. Acción individual de responsabilidad. Los accionistas y los terceros conservan siempre sus
acciones individuales contra los directores.

8º De la fiscalización privada

284. Designación de síndicos. Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de
accionistas. Se elegirá igual número de síndicos suplentes.
Cuando la sociedad estuviere comprendida en el artículo 299 excepto su inciso 2 la sindicatura debe
ser colegiada en número impar.
Cada acción dará en todos los casos derechos a un solo voto para la elección y remoción de los
síndicos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 288.
Es nula cualquier cláusula en contrario.
Prescindencia. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se
refiere el artículo 299, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso
los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55. Cuando por aumento de capital resultare

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excedido el monto indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico, sin que sea necesaria
reforma de estatuto.
285. Requisitos. Para ser síndico se requiere:
1. Ser abogado o contador público, con título habilitante, o sociedad civil con responsabilidad solidaria
constituida exclusivamente por estos profesionales;
2. Tener domicilio real en el país.
286. Inhabilidades e incompatibilidades. No pueden ser síndicos:
1. Quienes se hallen inhabilitados para ser directores, conforme al artículo 264;
2. Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante;
3. Los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado,
inclusive, y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales.
288. Elección por clases. Si existieran diversas clases de acciones, el estatuto puede autorizar que a
cada una de ellas corresponda la elección de uno o más síndicos titulares e igual número de suplentes y
reglamentará la elección.
La remoción se decidirá por la asamblea de accionistas de la clase, excepto los casos de los artículos
286 y 296.
289. Elección por voto acumulativo. Los accionistas pueden ejercer el derecho reconocido por el
artículo 263, en las condiciones fijadas por éste.
290. Sindicatura colegiada. Cuando la sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo colegiado, y se
denominará "Comisión Fiscalizadora". El estatuto reglamentará su constitución y funcionamiento. Llevará un
libro de actas. El síndico disidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes del artículo 294.

292. Remuneración. La función del síndico es remunerada. Si la remuneración no estuviera


determinada por el estatuto, lo será por la asamblea.
293. Indelegabilidad. El cargo de síndico es personal e indelegable.

3.- Asamblea. Concepto. Caracteres. Constitución y desarrollo. Atribuciones. Convocatoria. Quórum.


Mayorías. Casos especiales. Derecho de receso: concepto, casos, requisitos. Impugnación de decisiones
asamblearias. Requisitos. Acción judicial. Revocación de decisiones impugnadas. Responsabilidad de los
accionistas. Nulidad de la asamblea.
Es la reunión de accionistas, convocada conforme a la ley y al estatuto por el órgano facultado a ese efecto,
para resolver sobre asuntos de interés social indicados en el orden del día.
La asamblea es órgano corporativo, por cuanto las resoluciones de los accionistas, reunidos del modo y en
las condiciones exigidas por la ley y el estatuto, sirven como manifestaciones de la voluntad de la sociedad.
La asamblea es el órgano que manifiesta inmediatamente la voluntad social.
Es un órgano de gobierno, soberano en la formación y expresión de la voluntad social. Es un órgano
necesario exigido por la ley

Caracteres:
Tiene autonomía limitada: sus resoluciones no pueden salirse de lo fijado en el orden del día, salvo casos
excepcionales.
Es un órgano esencial: cuyas decisiones tienen eficacia en lo externo.
No es permanente, porque para que la asamblea pueda deliberar debe ser convocada.
Es un órgano que actúa con efectos en lo interno de la sociedad, no puede actuar frente a terceros, no puede
asumir la representación de la sociedad.

Constitución y desarrollo:
Los art. 243 y 244 centralizan las normas referidas a la constitución de las asambleas. El uno fija el quórum
para las ordinarias y el otro para las extraordinarias
243. Asamblea ordinaria. Quórum. La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria,
requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.

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Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera


sea el número de esas acciones presentes.
Mayoría. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos
presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número.
244. Asamblea extraordinaria. Quórum. La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto, si
el estatuto no exige quórum mayor.
Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que
representen el treinta por ciento de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije quórum mayor o
menor.
Mayoría. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos
presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número.
Supuestos especiales. Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en
las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones; de la disolución anticipada de la
sociedad; de la transferencia del domicilio al extranjero; del cambio fundamental del objeto y de la
reintegración total o parcial del capital, tanto en primera cuanto en segunda convocatoria, las resoluciones se
adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de
voto. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad
incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital.
El quórum significa el número mínimo de accionistas presentes con los cuales la asamblea puede constituirse
validamente.
El quórum debe permanecer durante la reunión y mantenerse al momento de la votación.
La ley autoriza la representación de los accionistas por mandatarios. No pueden serlo los directores, los
síndicos, los miembros del consejo de vigilancia, los gerentes y restantes empleados de la sociedad.
Las asambleas deben ser presididas por el presidente del directorio o su reemplazante, salvo disposición
contraria del estatuto.
Halperín señala que, constituida la asamblea, deberá observar en su desarrollo las reglas comunes a las
deliberaciones de los cuerpos legislativos.
La ley autoriza a la asamblea a pasar a cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los treinta
días siguientes.
Agotado el debate durante la celebración de la asamblea se procede a la votación.
La asamblea debe reunirse en la sede de la sociedad. Si ello no fuera posible, deberá designarse otro lugar
dentro de la localidad que corresponda al domicilio social.
Están obligados a asistir: los directores, los síndicos y los gerentes generales quienes tendrán voz pero no
voto, salvo en la medida que les corresponda como accionistas, están facultados para asistir los accionistas.

Atribuciones:
Se caracteriza aquí la competencia del órgano que forma la voluntad social mediante resoluciones adoptadas
conforme al principio general que instaura la regla de las mayorías. Esta competencia está dada
fundamentalmente por la materia, es decir por los temas a tratar.
Respecto de la asamblea ordinaria se destaca la taxatividad de la enumeración que efectúa al art. 234,
aunque cabe destacar la mayor amplitud que supone la parte última del inc. 1.
A la asamblea extraordinaria le corresponde el tratamiento de cuestiones que enumera el art. 235 inc. 1 a 7, y
en general la adopción de toda otra decisión que implique igualmente modificación de los estatutos, pero
además y como principio general, le corresponde el tratamiento de todos los asuntos que no sean de
competencia de la asamblea ordinaria.

5º De las asambleas de accionistas

233. Competencia. Las asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en
los artículos 234 y 235.

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Lugar de reunión. Deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio
social.
Obligatoriedad de sus decisiones. Cumplimiento. Sus resoluciones conformes con la ley y el estatuto,
son obligatorias para todos los accionistas salvo lo dispuesto en el artículo 245 y deben ser cumplidas por el
directorio.
234. Asamblea ordinaria. Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes
asuntos:
1. Balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y
toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o
que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos;
2. Designación y remoción de directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia y fijación de su
retribución;
3. Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia;
4. Aumentos del capital conforme al artículo 188.
Para considerar los puntos 1 y 2 será convocada dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio.
235. Asamblea extraordinaria. Corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no
sean de competencia de la asamblea ordinaria, la modificación del estatuto y en especial:
1. Aumento de capital, salvo el supuesto del artículo 188. Sólo podrá delegar en el directorio la época de
la emisión, forma y condiciones de pago;
2. Reducción y reintegro del capital;
3. Rescate, reembolso y amortización de acciones;
4. Fusión, transformación y disolución de la sociedad; nombramiento, remoción y retribución de los
liquidadores; escisión; consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de
éstos en la liquidación social, que deban ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo;
5. Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones conforme al
artículo 197;
6. Emisión de debentures y su conversión en acciones;
7. Emisión de bonos.

Convocatoria:
Es llamar a asamblea; es el acto de invitar a los accionistas para concurrir a la asamblea e indispensable para
que sea válida, la convoca el directorio como órgano, no como presidente, para lo cual es necesario que se
reúna el quórum que fija la ley; si el director cumple la convocatoria con todas las formalidades que establece
la ley, el sindico queda excluido, pero si el directorio no convoca, lo hace el sindico en caso de asamblea
ordinaria y en las extraordinarias es concurrente, pueden convocarla cuando lo juzgue necesario, cualquiera
de los dos.
Si no convoca el directorio ni el sindico, los accionistas que representan el 45% del capital social, pueden
solicitar la convocatoria la directorio o al sindico. En este supuesto, la petición indicará los temas a tratar y el
directorio o síndico convocará la asamblea, para que celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la
solicitud.
El directorio o el sindico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o
judicialmente.
La convocatoria debe hacerse cumpliendo requisitos formales y de orden público.
En la forma y términos que fija la ley. Estos términos difieren según sea la primera o segunda convocatoria.
Deben publicarse en el boletín oficial.
En una publicación se pueden hacer las dos convocatorias. Si las convocatorias son para el mismo día, la ley
les pone un termino mínimo entre una y otra, que es de una hora.
En todas las sociedades, las convocatorias pueden hacerse simultáneamente, menos las sociedades que
hacen oferta pública de sus acciones en las que esta facultad queda limitado a la asamblea ordinaria.

Quórum. Mayorías Casos especiales:

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Para resolver válidamente cualquier cuestión sometida a la asamblea ordinaria o extraordinaria, la ley adopta
el mismo criterio, tanto en la primera como en la segunda, las resoluciones serán tomadas por mayoría
absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión salvo cuando el estatuto exija
mayor número.
Esta disposición no rige para los llamados supuestos especiales por el art. 244, punto 4 en cuyo caso la ley
exige la mayoría absoluta sobre el total de acciones con derecho a voto con que cuenta la sociedad.
Asambleas ordinarias: considera y resuelve las siguientes cuestiones:
1.- balance general, estado de resultados, distribución de las ganancias, memoria e informes del sindico y
toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver por ley o estatuto o que someten
a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los sindicaos.
Quórum. En la primera convocatoria, se requiere la presencia de accionistas que representan la mayoría de
acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria, se constituye cualquiera sea el número de
accionistas presentes.
Mayorías: las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría de los votos presente, que puedan
emitirse en la respectiva decisión, salvo que el estatuto fije mayor número, igual para la extraordinaria.
Asambleas extraordinarias: debe tratar todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea ordinaria
y especialmente:
1.- aumento de capital, salvo el supuesto de art. 188
2.- reducción y reintegro del capital.
3.- rescate, reembolso y amortización de acciones.
4.-fusión, transformación y disolución de las sociedades, nombramiento, remoción y retribución de los
liquidadores, escisión.
5.-limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, conforme el art.
197.
6.- emisión de debentures y su conversión en acciones.
7.-emisión de bonos.
Quórum: en la primera convocatoria, se reúne con la presencia de accionistas que representan el 60% de
accionistas con derecho a voto si el estatuto no exige otro mayor. En la segunda convocatoria, se requiere el
30%.
Casos especiales:
El art. 244 otorga un tratamiento específico a las asambleas extraordinarias que se reúnen para tratar los
siguientes asuntos:
transformación de una sociedad anónima en otro tipo societario.
Prórroga de la duración de la sociedad o reconducción.
Disolución anticipada de la sociedad.
Transferencia del domicilio al extranjero.
Cambio fundamental del objeto.
Reintegración total o parcial del capital.
Disolución por fusión.
Escisión.
Retiro de oferta pública o de la cotización de sus acciones (art 94 inc9).
Reservas facultativas (art. 70)
Mayoría en los supuestos especiales:
Tanto en la primera cuanto en la segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable
de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos.
Quórum para los supuestos especiales:
Teniendo en cuenta que para aprobar cualquiera de los casos enunciados por el párrafo 4º del art. 244, se
requiere el voto favorable de más del 50% del capital social con derecho a voto, resulta que el quórum no
puede ser en todos los casos sino la mayoría absoluta.

Derecho de receso: concepto, casos, requisitos.


El nuevo art. 245, en lo fundamental, mantiene los principio básicos del texto anterior.

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245. Derecho de receso. Los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo
del artículo anterior, salvo en el caso de disolución anticipada y en el de los accionistas de la sociedad
incorporante en la fusión y en la escisión, pueden separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus
acciones. También podrán separarse en los pasos de aumentos de capital que competan a la asamblea
extraordinaria y que impliquen desembolso para el socio, de retiro voluntario de la oferta pública o de la
cotización de las acciones y de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 9.

Casos que contempla la ley:


Transformación (excepto en las sociedades del art. 299 inc 1)
Prórroga (excepto en las sociedades del art. 299 inc. 1)
Transferencia de domicilio al extranjero.
Cambio fundamental del objeto
Reintegración total o parcial del capital
En caso de que la sociedad se disuelva por fusión
Sociedad que se escinde
Aumentos de capital adoptados por asamblea extraordinaria y que impliquen desembolsos para el socio
Retiro voluntario de oferta pública
Retiro de la oferta por sanción firma y decisión de continuar la sociedad (art. 94 inc. 9)

Impugnación de decisiones asamblearias: requisitos:


Dispone el art. 251 de la ley 19.550 la impugnación de la decisión asamblearia, la promoción de la
correspondiente acción de nulidad y determina quienes están legitimados para ejercerla: Impugnación de la
decisión asamblearia. Titulares. Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o
el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente
en la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión
impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio
de la voluntad.
También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la
autoridad de contralor.
Promoción de la acción. La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio,
dentro de los tres meses de clausurada la asamblea.
Este art. pone fin al largo debate de que solo pueden impugnar decisiones quienes acrediten que eran
accionistas a la fecha de la decisión impugnada. El accionista presente que se abstuvo de votar puede
impugnar la decisión asamblearia. El ausente deberá probar que era accionista al momento de celebrarse la
asamblea.
Se trata de proteger a las minorías por las decisiones asamblearias de la mayoría contrariando la ley o el
contrato.

Acción judicial.
La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los tres meses de
clausurada la asamblea.
El plazo se cuenta a partir del día en que se ha clausurado la asamblea.
Esto es relativo pues, si se ha fraguado una asamblea unánime, y por ende no ha habido publicación de
edictos, el accionista que concurrió no ha tenido modo de saber que dicha supuesta asamblea se celebró, ni
ha llegado a saber el acta respectiva. Entendemos que en estos casos, es decir cuando no ha existido
convocatoria hecha en forma legal, el plazo debe contarse a partir del día en que el accionista toma
conocimiento del acta.

Revocación de decisiones impugnadas.


Revocación del acuerdo impugnado. Una asamblea posterior podrá revocar el acuerdo impugnado.
Esta resolución surtirá efecto desde entonces y no procederá la iniciación o la continuación del proceso de
impugnación. Subsistirá la responsabilidad por los efectos producidos o que sean su consecuencia directa.

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Responsabilidad de los accionistas.


254. Responsabilidad de los accionistas. Los accionistas que votaran favorablemente las resoluciones que se
declaren nulas, responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponda a los directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia.
La sentencia que recaiga es eficaz “erga omnes” y los terceros afectado podrán ir por daños y perjuicios
contra aquellos que ejecutaron el acto nulo.

Nulidad de la asamblea
Son causales de nulidad:
1. vicios en la convocatoria o de la constitución de la asamblea
carencia de competencia: pronunciarse sobre materias que incumben a los otros órganos
vicios en las causas o contenido de la decisión, violaciones legales o estatuarias que afecten los derechos de
los accionistas
vicios de deliberación: afectan el procedimiento legal obligatorio para llegar a la decisión.

4.- Sociedad En Comandita Por Acciones: Concepto. Caracteres. Normas Aplicables. Capital. Administración.
Fiscalización. Asambleas. Cesión De La Parte Social
Concepto:
Es el tipo de sociedad en la que el o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como
los socios de la sociedad colectiva; el o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que
suscriben. Sólo los aportes de los comanditarios se representan por acciones.

Caracteres:
Es una sociedad de capital “intuito rei”, es una sociedad donde no interesa la personalidad de los socios, sino
el capital que ellos aportan.
En esta sociedad hay dos clases de socios, que se distinguen según el tipo de responsabilidad, los socios
comanditados y comanditarios.
El socio comanditado tiene una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. El socio comanditario tiene
una responsabilidad limitada al aporte que suscribe a la sociedad.
En la parte comanditaria, el capital se divide en acciones y en la parte comanditada en partes de interés.
Esta sociedad es una mezcla de todas.
Normas aplicables
La regulación de esta sociedad es una complicación, porque esta sociedad se maneja con remisiones que no
son del todo claras porque es una sociedad de capital pero también tiene rasgos de comandita simple, que es
de persona. Todo lo que es compatible con la SA se aplica a esta ley. Hay casos donde no remite a nada y es
ahí donde existen discusiones doctrinarias.
Respecto de la forma, se realiza por instrumento público porque se le aplica las reglas de la SA.

Capital:
Al haber un vacío legal en cuanto a los aportes, habrá que dirigirse a la norma general (art.39).
Otros opinan que dada la existencia de dos clases de socios, en los que cada uno tiene un tipo distinto de
responsabilidad, habría que asimilar a la comandita simple y entonces permitirle al socio comanditado
también hacer aportes que no sean solo de dar en uso y goce, sino también de hacer. Para el socio
comanditario no hay duda del aporte que tiene que es siempre de dar.

. Administración:
La ley es elástica porque permite a los socios que organicen en el contrato constitutivo la forma en que va a
realizar la administración.
Para remover a los administradores se aplican las normas de la SA porque se requiere justa causa.
Cuando hay acefalía en la administración, no puede el socio comanditario directamente ejercer ninguna
función de la administración.

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Es función del síndico designar a cargo de quien va a estar la administración provisoria. La sindicatura en
este tipo social es obligatoria.
En esta sociedad no existe directorio obligatorio pero existe sindicatura obligatoria.
Con respecto a la asamblea y el valor del voto del socio comanditado, tendremos que analizar cual es el valor
de la parte de interés y dividirla por el valor que tiene cada acción de los socios que tienen acciones, y allí se
sabrá cuantos votos tienen y el quórum.

Organización: asamblea y fiscalización.


Es una sociedad que tiene órganos diferenciados pero también tiene particularidades.
Asamblea se aplica el régimen de la SA en todo lo que sea compatible.
Síndico con todas las funciones que el síndico desempeña.

Cesión de la parte social


La cesión por parte del socio comanditado requiere la conformidad de la asamblea.

315. Caracterización. Capital comanditario: representación. El o los socios comanditados responden por las
obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva; el o los socios comanditarios limitan su
responsabilidad al capital que suscriben. Sólo los aportes de los comanditarios se representan por acciones.
316. Normas aplicables. Están sujetas a las normas de la sociedad anónima salvo disposición
contraria en esta Sección.
317. Denominación. La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita por
acciones", su abreviatura o la sigla S.C.A. La omisión de esa indicación hará responsables ilimitada y
solidariamente al administrador, juntamente con la sociedad por los actos que concertare en esas
condiciones.
Si actúa bajo una razón social, se aplica el artículo 126.
318. De la administración. La administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio
comanditado o tercero, quienes durarán en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del
artículo 257.
319. Remoción del socio administrador. La remoción del administrador se ajustará al artículo 129,
pero el socio comanditario podrá pedirla judicialmente, con justa causa, cuando represente no menos del
cinco por ciento del capital.
El socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a
transformarse en comanditario.
320. Acefalía de la administración. Cuando la administración no pueda funcionar, deberá ser
reorganizada en el término de tres meses.
Administrador provisorio. El síndico nombrará para este período un administrador provisorio, para el
cumplimiento de los actos ordinarios de administración, quien actuará con los terceros con aclaración de su
calidad. En estas condiciones, el administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio
comanditado.
321. asamblea: partícipes. La asamblea se integra con socios de ambas categorías. Las partes de
interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los
efectos del quórum y del voto. Cualquier cantidad menor no se computará a ninguno de esos efectos.
322. Prohibiciones a los socios administradores. El socio administrador tiene voz pero no voto, y es
nula cualquier cláusula en contrario en los siguientes asuntos:
1. Elección y remoción del síndico;
2. Aprobación de la gestión de los administradores y síndicos, o la deliberación sobre su
responsabilidad;
3. La remoción prevista en el artículo 319.
323. Cesión de la parte social de los comanditados. La cesión de la parte social del socio
comanditado requiere la conformidad de la asamblea según el artículo 244.

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324. Normas supletorias. Supletoriamente y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 315 y 316, se
aplican a esta Sección las normas de la Sección 2.

5.-Sociedad Anónima Con Capital Estatal Mayoritario: Concepto Y Caracteres.

Concepto:
El concepto de la sociedad anónima con participación estatal mayoritario es fijado por el art. 308. En realidad
no es un tipo distinto de la sociedad anónima, sino una variante dentro del mismo tipo, pero antes era
instrumentada dentro de la ley 17318. su finalidad es alternativa a la participación mixta el Estado y los
particulares con mayores beneficios que la sociedad de economía mixta en cuanto a la agilidad del tramite.
308. Caracterización. Requisito. Quedan comprendidas en esta Sección las sociedades anónimas que se
constituyan cuando el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales
legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en
forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital
social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.
Estas sociedades están sujetas a fiscalización permanente de la autoridad de contralor por disposición de la
ley.
Están sujetas a supervisión directivas y contralor de la corporación de empresas nacionales.
No se les aplica las limitaciones del art. 31 para participar en otras sociedades.
309. Inclusión posterior. Quedarán también comprendidas en el régimen de esta Sección las
sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos
mencionados en el artículo precedente, siempre que una asamblea especialmente convocada al efecto así lo
determine y que no mediare en la misma oposición expresa de algún accionista.
310. Incompatibilidades. Se aplican las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo
264, excepto el inciso 4.
Cuando se ejerza por la minoría el derecho del artículo 311 no podrán ser directores, síndicos o
integrantes del consejo de vigilancia por el capital privado los funcionarios de la administración pública.
311. Remuneración. Lo dispuesto en los párrafos segundo y siguientes del artículo 261 no se aplica a
la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia.
Directores y síndicos por la minoría. El estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o
más directores y de uno o más síndicos. Cuando las acciones del capital privado alcancen el veinte por ciento
del capital social tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los
síndicos. No se aplica el artículo 263.
312. Modificaciones al régimen. Las modificaciones al régimen de la sociedad anónima establecidas
por esta Sección dejarán de aplicarse cuando se alteren las condiciones previstas en el artículo 308.
313. Situación mayoritaria. Pérdida. (Derogado por ley 24.522.)
314. Liquidación. (Derogado por ley 24.522.)

Es una clase especial de SA que está en la sección VI de la ley 19.550. no es un tipo societario diferente, sino
que es un tipo de sociedad anónima con características propias, por eso la ley lo regula aparte.
Son sociedades anónimas donde el Estado nacional, provincial o municipal son propietarios en forma
individual o conjunta de acciones que representan por lo menos el 51% del capital social y además esa
mayoría debe ser suficiente para imponerse o triunfar en las asambleas ordinarias y extraordinarias.
Este régimen legal se aplica tanto cuando la sociedad se constituye así, como cuando la participación estatal
mayoritaria deviene luego.
La ley posibilita que el estatuto prevea alguna representación de la minoría en la cuestión social. En el art 311
segundo párrafo permite que el estatuto establezca que la minoría puede designar al directorio o a uno o más
síndicos, lo cual no es obligatorio. Si es obligatorio cuando el capital privado alcance un 20% del capital
social, entonces tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los
síndicos.

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Los art. 313 y 314 fueron derogados por la ley de quiebra. El primero impedía que se transforme la situación
de posición mayoritaria de acciones por parte del Estado, sin una ley. Si se cambiaba la tenencia accionaria
tendría que ser aprobado por ley.
El 314 al reformar el régimen de la quiebra, estas sociedades ahora también quiebran, porque antes estaban
sometidas a un proceso especial de liquidación.
Este tipo de SA deben distinguirse de otras sociedades llamadas Sociedad de economía mixta, la cual tiene
un régimen específico en una ley, que primero fue decreto ley 15.348/46 ratificado por ley 12962: esta es una
sociedad distinta de las SA de la ley 19.550. porque una SA donde el Estado tiene una participación
mayoritaria se aplica la ley 19.550 y las sociedades de economía mixta, tiene su régimen específico, con sus
particularidades, es un tipo social donde se permite la participación del Estado nacional, provincial o municipal
con los capitales privados, pero una de las particularidades que tiene es que el Estado puede hacer un aporte
pero no en el sentido técnico, sino que puede ser un privilegio y ya es socio, esto solo puede hacer una
sociedad de economía mixta.

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