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2.

PERSONAS
a) DEFINICIÓN DE PERSONA

JURÍDICAMENTE, SE DICE QUE LA PERSONA ES TODO SER CAPAZ DE ADQUIRIR


DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES.

De acuerdo con el concepto corriente, persona es sinónimo de ser humano; el hombre y la mujer, de
cualquier edad y situación, son seres humanos, personas. Esto concepto no interesa al derecho.

ETIMOLOGÍA:

La palabra persona proviene de una palabra latina idéntica, tomada de la máscara que usaban los actores
griegos para representar en el teatro y para que la voz resonara más (del verbo PERSONARE compuesto
por las palabras SONO, AS, ARE, que significan SONAR, y el prefijo PER que significa RESONAR O
SONAR MUCHO). Su traducción verdadera es mascarilla de teatro y que por una figura del lenguaje muy
común se llamó persona al mismo actor que llevaba la mascarilla.

Las personas son el primer objeto de derecho, porque toda ley se ha establecido por causa de ellas, de aquí
es que las institutas, siguiendo el orden de Justiniano, tratan primero de las personas, luego de las cosas y
después de las acciones.

b) CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS

Desde el punto de vista corriente y más generalizado, sólo existe una clase de persona: la individual (o
natural o física). Desde el punto de vista jurídico se clasifican en:

 INDIVIDUALES
 COLECTIVAS O MORALES

PERSONA INDIVIDUAL, FÍSICA O CORPORAL:

La persona individual consiste en el conjunto de deberes y de derechos subjetivos atribuidos o imputados


a un determinado sujeto humano.

PERSONA COLECTIVA, JURÍDICA, MORAL O SOCIAL:

Son asociaciones o instituciones formadas por personas individuales, que reúnen sus esfuerzos y/o
capitales para la consecución de un fin lícito, que son reconocidas como sujeto de Derecho por un
ordenamiento jurídico.

Las personas colectivas son denominadas también abstractas, morales, sociales, ideales, ficticias o
personas jurídicas, siendo ésta ultima denominación la que utiliza nuestro Código Civil. Cabe aclarar que
tanto el hombre como la persona colectiva, constituyen personas jurídicas, sin embargo, la mayoría de las
legislaciones utilizan el concepto de persona jurídica para referirse a las entidades formadas por personas
individuales.

FAMILIA: Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales


con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados.
PATRIMONIO: Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u
obligaciones de índole económica.

3. PERSONALIDAD
a) DEFINICIÓN

Si la persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones, personalidad es LA INVESTIDURA


JURÍDICA QUE CONFIERE APTITUD PARA SER SUJETO ACTIVO O PASIVO DE RELACIONES
JURÍDICAS.

La personalidad entonces es la condición que el Derecho exige y confiere para poder tomar parte del
mundo jurídico; es una investidura que actúa de conditio sine qua non (condición sin la cual no es posible.
Condición indispensable o esencial) para proyectar y recibir los efectos jurídicos.

EVOLUCIÓN:

La personalidad en el derecho romano se concedía al individuo bajo tres condiciones o status que debían
llenarse:

- status libertatis (ser libre y no esclavo),

- status civitatis (ser ciudadano y no latino o peregrino), y

- status familiae (ser cabeza de familia o estar sujeto a la patria potestad del

pater familias)

Siendo el principal el status libertatis, porque los esclavos no podían tener personalidad civil, ya que eran
excluidos del concepto persona y eran considerados como objetos. Por otra parte, los extranjeros
carecían de personalidad.

Actualmente todas las legislaciones han adoptado el principio de reconocer personalidad a todo ser
humano, sin subordinar ésta a ningún estado o condición.

b) TEORÍAS PARA DETERMINAR CUANDO PRINCIPIA LA PERSONALIDAD

Existen diversas teorías para determinar cuándo se considera que una persona existe físicamente y cuándo
aparece la investidura que el derecho le otorga de personalidad jurídica.

 DEL NACIMIENTO
 DE LA CONCEPCIÓN
 DE LA VIABILIDAD
 ECLÉCTICA

TEORÍA DEL NACIMIENTO:

Siendo casi imposible determinar el momento exacto de la concepción y tomando en consideración que el
feto no tiene vida independiente de la madre, se espera el nacimiento para concederle la personalidad, o
sea que la personalidad coincide con el nacimiento.
TEORÍA DE LA CONCEPCIÓN:

Sostiene que se es persona y se tiene personalidad jurídica desde el momento en que es concebido; es
decir, en el momento en que el óvulo se une al espermatozoide.

Esta teoría parte de los datos de la fisiología y embriogenia que afirman que el hombre existe desde el
momento de la concepción, siendo la personalidad inherente al hombre, debe serle reconocida desde el
momento de la concepción.

TEORÍA DE LA VIABILIDAD:

No basta con el nacimiento, sino que además, para tener personalidad es requisito sine qua non, que nazca
vivo, ya que si se nace muerto, es como si nunca hubiera nacido.

Esta teoría no s indica que no basta el sólo nacimiento fisiológico, sino que además, es necesario que el
nacido reúna las condiciones de viabilidad, o sea, la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro
materno.

TEORÍA ECLÉCTICA:

Esta teoría trata de conjugar las teorías anteriores. En su expresión más generalizada, fija el inicio de la
personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos al ser aún no
nacido, bajo la condición de que nazca vivo. Otra tendencia de ésta exige, además del nacimiento, las
condiciones de viabilidad, que el ser sea viable, ello es, apto para seguir viviendo.

Art. 1º. CC (Personalidad) La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte;
sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca
en condiciones de viabilidad.

c) TEORÍA QUE ADOPTA NUESTRO CÓDIGO CIVIL:

Según el artículo 1o. del Código Civil engloba todas las teorías sobre el inicio de la personalidad,
anteriormente expuestas, excepto la de la concepción en su forma nítida. Nótese que la redacción del
precepto legal no es acertada en lo que se refiere a la viabilidad. En efecto, parece que las condiciones de
viabilidad fueran exigibles sólo en el caso de la persona por nacer a quien algo (un derecho) le favorece; y
que en el caso general bastaría el nacimiento para el comienzo de la personalidad.

Esa confusión conceptual se originó porque en el artículo 1o. del proyecto de código civil se consagraba la
teoría del nacimiento, sin otro requisito, pero la comisión revisora optó por mantener el criterio del código
de 1933 (tajantemente consagratorio de la viabilidad), a cuyo efecto agregó al final de dicho artículo la
frase "siempre que nazca en condiciones de viabilidad", en substitución de la frase "a condición de que
nazca vivo" inserta en el proyecto y con la cual terminaba la redacción del citado precepto.

Es de lamentar que se haya mantenido el criterio de la viabilidad, científicamente impreciso en los textos
legales. La redacción del artículo 1º. del proyecto de código es acertada al aceptar la teoría del nacimiento,
que en la actualidad tiende a predominar.

Algunos autores nacionales consideran que la teoría adoptada por el Código Civil es la ecléctica.
FIN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA INDIVIDUAL

Antiguamente no era la muerte física la única manera de darle fin a la llamada personalidad, puesto que
producía iguales efectos la llamada muerte civil (presos) y la profesión religiosa (sacerdotes, monjas),
pero actualmente dentro del derecho civil, no existe otra forma de extinción de la personalidad que la
muerte física, ya que la muerte civil ha desaparecido y el profeso de una orden religiosa no hace a la
persona perderla, es decir, los presos y religiosos son sujetos de derechos y obligaciones, aunque en
nuestra legislación existan algunas limitaciones para el ejercicio de ciertos derechos (Art. 1º. Código de
Notariado).

En el mundo de lo jurídico, la personalidad tiene fin, ese puede deberse a:

 MUERTE FÍSICA O CIERTA


 MUERTE PRESUNTA

MUERTE FÍSICA O CIERTA: Ésta se da cuando cesan los signos vitales de ella (fallece). Dicho
fallecimiento debe inscribirse en el Registro Civil del lugar donde la persona hubiera fallecido.

Art. 405 CC. (Lugar donde debe inscribirse). Toda defunción que ocurra en la República, debe
inscribirse en el Registro Civil del lugar donde la persona hubiere fallecido.

MUERTE PRESUNTA: Debe ser declarada por juez competente. En caso de que una persona haya
desaparecido de un lugar por determinado tiempo sin que se sepa de su paradero o que hubiere estado en
el lugar de una catástrofe sin que se tenga la plena seguridad de identificar su cadáver o bien, que no se le
encuentre.

Art. 63 CC. (Art. 4o. del Decreto Ley número 218). Transcurridos cinco años desde que se decretó la
administración por los parientes, o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la
muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales, pedir la posesión de
la herencia.

Art. 418 CC (Muerte presunta). La sentencia que declare la presunción de muerte de una persona, será
inscrita en el Registro Civil del domicilio del presunto muerto.

d) CONNACENCIA (partos múltiples)

Dícese de dos o más hermanos nacidos de un mismo parto, los cuales son considerados de igual edad y
con iguales derechos, para los casos de institución o sustitución, herencias y sucesiones.

Desaparecida la institución del mayorazgo, primogenitura o descendencia agnática, en las legislaciones


contemporáneas, carece de importancia determinar la primogenitura en el nacimiento, pues, no se
reconocen derechos superiores, ni privilegios al hijo mayor o primogénito, ya que todos gozan de los
mismos derechos y obligaciones.

El artículo 2º. del Código Civil, bajo el epígrafe de partos dobles dice: "Si dos o más nacen de un mismo
parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad".

Art. 2º. CC (Partos dobles). Si dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los
derechos civiles que dependen de la edad.
Art. 399 CC (Nacimientos dobles). La inscripción de dos o más recién nacidos del mismo parto, se hará
en partida separada para cada uno de ellos, designándose especialmente todo signo corporal que pueda
contribuir a identificarlos.

e) CONMURENCIA

Así como el nacimiento ocurrido en un mismo parto puede ser de dos o más personas (connacencia),
puede ocurrir, por hecho accidental o premeditadamente provocado que dos o más personas fallezcan en y
por causa del mismo (conmorencia).

Al ser difícil establecer en caso fortuito que persona había fallecido primero en un siniestro, algunas
legislaciones, incluyendo la nuestra, optaron como solución al problema de la premorencia, la presunción
de que todas las muertes, en caso de siniestro y no se pueda determinar quien murió primero, se presume
que fallecieron todas al mismo tiempo.

Art. 3º. CC (Comorencia). Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar
cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar
transmisión alguna de derechos entre ellas.

ATRIBUTOS DE LA PERSONA INDIVIDUAL

Están constituidos por el conjunto de facultades, características y situaciones que permitan viabilizar su
quehacer dentro del mundo de lo jurídico.

Así, tenemos que los atributos que debe reunir la persona individual para ser considerada como tal son:

 CAPACIDAD (como atributo de aptitud de actuación jurídica)


 EL ESTADO CIVIL (como atributo de calificación)
 EL NOMBRE (como el atributo de individualización que permita distinguirla)
 EL DOMICILIO (como atributo de radicación que permita situarla)
 EL PATRIMONIO (como un conjunto de medios materiales y de cosas de que poder servirse para
satisfacer sus necesidades)

CAPACIDAD E INCAPACIDAD CIVIL

DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES

4. CAPACIDAD
DEFINICIÓN:

Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona tiene para ser titular, como sujeto activo o
pasivo de las relaciones jurídicas.

CLASIFICACIÓN:

Algunos autores utilizan la palabra capacidad como sinónimo de personalidad, pues implica aptitud para
ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero esta aptitud en que consiste la capacidad jurídica se extiende
en dos manifestaciones:
 Aptitud del sujeto por la mera tenencia y goce de los derechos, y
 Aptitud para el ejercicio de los derechos y para concluir actos jurídicos de la vida en general.

CAPACIDAD DE GOCE:

DE DERECHO O DE TITULARIDAD. Capacidad pero referida a la mera tenencia y goce de los


derechos.

Esta clase de capacidad la poseen todos los hombres por el mero hecho de serlo y poseer la personalidad,
es superior al arbitrio legislativo y por ende, ilegislable, no pudiendo tampoco desconocerse o limitarse
por el legislador. La capacidad de derecho supone una posición estática del sujeto, es la abstracta
posibilidad de recibir los efectos del orden jurídico, asimismo, se presume una capacidad pasiva, ya que
toda persona es capaz de adquirir cualquier clase de derechos.

CARACTERÍSTICAS:


 Común para todos los hombres.
 Independiente de la conciencia humana.
 Independiente en todas las personas.
 Comprende todos los derechos inherentes de todas las personas.
 Es inseparable.
 No puede limitarse.
 Es abstracta.
 Es un atributo de la personalidad.
 Es una e indivisible.
 Es irreductible.

Es la facultad que las normas jurídicas reconocen a la persona individual para poder adquirir deberes y
derechos. Esta capacidad se adquiere –como excepción- desde el momento de la concepción del nuevo ser
y se mantiene –generalmente- como única hasta que se cumpla la mayoría de edad (18 años s/art. 8 CC).

Art. 8º CC (capacidad). La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría
de edad.

Son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años.

Los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley.

(ver arts. 81, 94, 218, 259, 303 y 1619 del CC y 150 del CT)

Para poder darle realidad a la capacidad de goce, su ejercicio corresponde a quien le represente, de ahí es
que conocemos los siguientes tipos de representación:

LEGAL: La que determina la ley para los menores de edad, en que el ejercicio de la patria potestad
corresponde a los padres de los menores.

De la Patria Potestad Art. 252 CC. (En el matrimonio y fuera de él). La patria potestad se ejerce sobre
los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho; y por el
padre o la madre, en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso.
Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en
estado de interdicción.

JUDICIAL: Es la representación que otorgan los tribunales –tutela-, en caso de limitación de los padres
para ejercer la patria potestad de los menores, o bien por interdicción judicial.

De la Tutela Art. 293 CC. (Casos en que procede). El menor de edad que no se halle bajo la patria
potestad, quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a
tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción, si no tuviere
padre.

TESTAMENTARIA: Es la dispuesta por una persona con plena capacidad de goce y de ejercicio, en
cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte.

CAPACIDAD DE EJERCICIO:

DE OBRAR O DE ACTUACIÓN. Es la capacidad de dar vida a los actos jurídicos, de realizar acciones
con efectos jurídicos, ya produciendo la adquisición de un derecho u obligación, ya su transformación o
extinción e incluso su persecución en juicio.

Es la capacidad de ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones en forma directa. Se adquiere
con la mayoría de edad (dieciocho años). De ello deducimos que los menores de edad gozan de derechos,
pero es con la mayoría de edad que pueden ejercitarlos por sí mismos, salvo las excepciones que la ley
registra.

A la capacidad de ejercicio también se le ha denominado capacidad plena, ya que la persona puede ser
titular de derechos y deberes, pudiendo ejercitarlos de forma directa, porque en ella confluyen ambas
capacidades.

CARACTERÍSTICAS:


 Puede faltar o limitarse.
 No es igual en todas las personas.
 Es múltiple y varía porque está condicionada a diversos supuestos de hecho.
 Su ejercicio depende de la voluntad de la persona.
 Ejercita los derechos que le corresponden por sí mismo.
 Es contingente (que puede o no suceder)

CAUSAS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD DE EJERCICIO:

 CAUSAS NATURALES: Según procedan de la naturaleza individual del hombre (edad,


enfermedad, sexo).

 CIRCUNSTANCIAS JURÍDICAS O EXTRÍNSECAS: según tengan su origen en cualidades
mismas del hombre, su convivencia o coexistencia en sociedad. (profesión, nacionalidad,
domicilio, residencia, parentesco, religión).

CAUSAS MODIFICATIVAS DE LA CAPACIDAD:



 Edad
 Sexo
 Nacionalidad
 Enfermedad
 Profesión (art. 926 CC)
 Parentesco (art. 88 CC)

LA INCAPACIDAD

Así como la ley, por el principio general de la mayoría de edad, confiere la capacidad de ejercicio, así
también en aras de la normalidad y de la seguridad del tráfico jurídico, ha previsto como excepción la
posibilidad de privar a la persona de dicha capacidad (sin afectar la capacidad de derecho –de goce- que
puede manifestarse por él, o, como antes se mencionó, es transferida al representante legal del menor o
incapaz).

En razón de lo anterior, la capacidad de ejercicio es limitada por la declaratoria de INTERDICCIÓN,


siendo que los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus
representantes legales.

INTERDICCIÓN: Prohibición, vedamiento. Incapacidad civil establecida como condena y a


consecuencia de delitos graves. (CIVIL) el estado de una persona a quien judicialmente se ha declarado
incapaz, privándola de ciertos derechos, bien por razón de delito o por otra causa prevista en la ley.

Art. 9º. CC. (Incapacidad). Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de
discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado
de interdicción, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, se exponen ellas
mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos.

La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme,
incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos; pero los actos anteriores a tal
declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que
se verificaron.

Art. 10 CC. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son
nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.

Ver arts. 406 al 410 del CPCyM.

CLASES DE INCAPACIDAD

 RELATIVA: Son las restricciones de carácter temporal que se aplican porque existen
circunstancias subjetivas en ciertas personas que obligan a la ley a retardar o suspender, su
aptitud para realizar ciertos actos jurídicos.

A estas circunstancias subjetivas se refiere el Código Civil al hablar de los menores de edad pero que si
son mayores de catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Cuando manifiesta
que los que padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos, son capaces si
pueden expresar su voluntad de manera indubitable.
Así mismo cuando habla que las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de
obrar, siendo nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.

Art. 13 CC. (Artículo 1º. Del Decreto Ley número 218).- Quienes padezcan de ceguera congénita o
adquirida en la infancia, y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son
capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable.

 ABSOLUTA: Esta incapacidad es de carácter total y permanente, llamada también


INTERDICCIÓN CIVIL, que significa "prohibición o vedamiento". Doctrinariamente se distingue
la interdicción legal de la interdicción judicial. La interdicción emana directamente de la ley, de
ahí su nombre, la causa que la determina es la condena penal que se impone como consecuencia
de delitos graves. La segunda nace de una resolución judicial (sentencia) y constituye el estado de
una persona a quien judicialmente se le ha declarado incapaz absoluto para el ejercicio de sus
derechos.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA INTERDICCIÓN?

Art. 12 CC. La interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del
incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir; y termina cuando cesa la
causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o
del misma declarado incapaz.

EN SÍNTESIS, LOS QUE PUEDEN SER DECLARADOS EN ESTADO DE INTERDICCIÓN SON


ÚNICAMENTE LOS MAYORES DE EDAD QUE ADOLEZCAN DE:

 Enfermedad mental que los prive de discernimiento


 Abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes
 Ceguera congénita o adquirida en la infancia
 El sordomudo, cuando no pueda expresar su voluntad de manera indubitable

FINALIDAD DE LA INTERDICCIÓN:

Según Von Thur, el fin de la interdicción consiste en proteger a la persona incapaz en sus intereses y
garantizar a los terceros, que entran en relaciones jurídicas con él, por el peligro que los negocios jurídicos
resulten nulos por la incapacidad de obrar de aquel.

Es por ello que la acción para solicitar la interdicción de una persona, sea de carácter público, es decir, que
puede ser solicitada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los parientes del
incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, ya que es de interés general
que los incapaces no se perjudiquen a sí mismos ni a los demás y, que se les rodee de garantías que
protejan a su persona y a sus bienes, garantizando además el orden y armonía de las relaciones jurídicas.

EFECTOS DE LA INTERDICCIÓN:

a. nombramiento de persona que represente al incapacitado judicialmente (tutor en el caso de no


poder hacerlo los padres)
b. suspensión absoluta para el ejercicio de sus derechos civiles
c. suspensión de sus atribuciones según su estado civil
d. el estado de interdicción no es definitivo, puede terminar cuando cese la causal que motivo, o por
solicitud de quienes tengan derecho a pedirlo o del incapaz por medio de su representante
e. por regla general debe pedirse y declararse en vida del interdicto, aunque en casos excepcionales,
puede pedirse después de muerto
f. el ejercicio de los derechos y contraer obligaciones por los incapaces a través de sus representantes
legales

REPRESENTACIÓN DE LOS INCAPACES:

Art. 14 CC.- Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus
representantes legales.

REPRESENTANTE LEGAL, es la persona que asume temporalmente la capacidad general de otra y que
tiene potestad para defender los derechos de ésta en juicio y fuera de él.

Pueden ser los padres (Institución de la patria potestad) u otra persona (Institución de la Tutela).

Tutela, institución jurídica ordinaria de guarda legal de los menores de edad no emancipados que sean
huérfanos o cuyos progenitores se hallen privados de la patria potestad, así como los incapacitados por
locura o sordomudez, cuando no estén sometidos a la patria potestad prorrogada. A los dementes mayores
de edad, en cambio, no se les puede nombrar tutor sin cumplir el trámite de la previa incapacitación.

5. ESTADO CIVIL
EL ESTADO CIVIL, COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, ES LA RELACIÓN EN QUE SE
HALLAN LAS PERSONAS EN EL AGRUPAMIENTO SOCIAL, RESPECTO A LOS DEMÁS
MIEMBROS DEL MISMO AGRUPAMIENTO.

Es la relación que la persona individual guarda con su familia, con el Estado y consigo misma.

En el Derecho Romano, los elementos específicos para gozar del estado civil eran:

 La libertad
 La ciudadanía
 El de la familia

Características según la Teoría Moderna del Estado Civil . Clases de estado civil) según:

 EL NACIIENTO (nacido, concebido o póstumo)


 LA NACIONALIDAD (guatemalteco, extranjero)
 EL SEXO (masculino o femenino)
 EL MATRIMONIO (soltero, casado)
 LA FAMILIA (esposo, tío, primo, hijo, padre, etc.)
 LA EDAD (mayor de edad, menor de edad)
 SEGÚN LA DEPENDENCIA O INDEPENDENCIA O EN RELACIÓN A LOS DEFECTOS
FÍSICOS O PSICOLÓGICOS (capaz e incapaz)
 LA AUSENCIA (que es el procedimiento preciso para establecer

la situación jurídica del que no está presente)


CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO CIVIL:

 ERGA OMNES. Oponible: proponer, presentar razones o argumentos contra lo que otro
manifieste. La palabra Erga Omnes, de raíz latina, cuya etimología expresa "contra todos" o
"respecto de todo", se emplea jurídicamente para calificar aquellos derechos cuyos efectos se
producen con relación a todos, diferenciándose a los que solo afectan a persona o personas
determinadas.
 INDIVISIBLE. El estado civil no puede dividirse para determinados actos.
 PERSONALÍSIMO. Que pertenece a una sola persona.
 INALIENABLE, NO ENAJENABLE: No se encuentra dentro del comercio de los hombres, está
excluido de la compraventa (no puede venderse o comprarse).
 IMPRESCRIPTIBLE: No prescribe, no se pierde por el paso del tiempo.
 IRRENUNCIABLE: No se puede renunciar al estado civil, pero se puede cambiar a otro estado
civil.
 INTRANSMISIBLE: No se puede dejar como herencia, no es transmisible como un derecho real.

POSESIÓN NOTORIA DE ESTADO

Es el conjunto de circunstancias de hecho que cuentan con valor de derecho en relación con el estado civil
de las personas.

Es la situación jurídica, pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes
miembros de su comunidad.

Situación característica por antonomasia o analogía. Esta expresión se refiere a la posesión del estado
filial, al hecho de haber sido tratado en forma constante como hijo legítimo por la familia a la cual cree el
hijo estar unido legalmente. Pero existe también posesión de estado conyugal, derivado del hecho de vivir
juntos como esposos, o simples concubinarios, un hombre y una mujer, no casados con otra persona, y
considerados generalmente como consortes.

CONSORTE: Cónyuge: el marido con respecto a su mujer, y ésta en relación con aquel.

Esta situación puede producirse a consecuencia de la destrucción de los documentos acreditativos del
matrimonio cuando no hayan existido libros del Registro Civil o hayan desaparecido, o el casamiento se
haya realizado en país extranjero en donde estos actos no se registren de modo auténtico. Y más aún, de
haber hijos y ser tenidos por legítimos, se crea también una posesión de estado conyugal, admitida por la
ley (unión de hecho).

En nuestra legislación se requieren para hacer la declaración y comprobación de la posesión notoria del
estado civil, características como la familiaridad, la continuidad, la publicidad y testigos.

Art. 222 CC. (Presunción de paternidad). –Se presumen hijos de los padres que han vivido
maridablemente: 1º. –Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que iniciaron sus
relaciones de hecho; y 2º. –Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al día en que cesó la vida
común.

Art. 223 CC. (Posesión notoria de estado).- Para que haya posesión notoria de estado se requiere que el
presunto hijo haya sido tratado como tal y por sus padres o los familiares de éstos y que, además, concurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: 1º. –Que hayan proveído a su subsistencia y educación; 2º. –
Que el hijo haya usado, constante y públicamente, el apellido del padre; y 3º. –Que el hijo haya sido
presentado como tal en las relaciones sociales de la familia.

MEDIOS DE COMPROBACIÓN DEL ESTADO CIVIL

Es cualquier actuación o documento que se encamine a probar o conformar la veracidad de un hecho


aducido.

La prueba del estado civil, aún cuando es función fundamental (primicia: en el Registro Civil se
inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley)
de los asientos del Registro Civil, se halla enlazada, según lo dictamina la doctrina al principio de
legitimación como manifestación de veracidad, como presunción de iuris tantum (solo el derecho. Lo que
resulta del propio derecho, mientras el derecho no sea controvertido. Se designa así a las presunciones
legales contra las cuales cabe prueba en contrario).

El Registro Civil, constituye la prueba de los hechos inscritos. Declaración de principio en el sistema legal
significa valorar la verdad registral como verdad oficial (Plena Prueba). En el mismo sentido, las actas del
Registro Civil, serán la prueba del Estado Civil.

Este principio se manifiesta con aplicaciones concretas: referente a la inscripción de nacimientos,


filiación, matrimonio, divorcio, adopciones, defunciones, etc.

En Guatemala los medios de comprobar el estado civil son:

 Certificación del acta de nacimiento


 Certificación del acta de matrimonio
 Certificación eclesiástica de bautismo, matrimonio, etc.

CAPÍTULO XI. DEL REGISTRO CIVIL. PÁRRAFO I. DISPOSICIONES GENERALES. CCIV

ART. 369.- El registro civil es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos
concernientes al estado civil de las personas.

ART. 370.- El Registro Civil efectuará las inscripciones de los nacimientos, adopciones, reconocimientos
de hijos, matrimonios, uniones de hecho, capitulaciones matrimoniales, insubsistencia y nulidad del
matrimonio, divorcio, separación y reconciliación posterior, tutelas, protutelas y guardas, defunciones e
inscripción de extranjeros y de guatemaltecos naturalizados y de personas jurídicas.

ART. 371.- (Las actas prueban el estado civil).- Las certificaciones del Registro Civil, prueban el estado
civil de las personas.

Si la inscripción no se hubiere hecho, o no apareciere en el libro en que debiera encontrarse, o estuviere


ilegible, o faltaren las hojas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, podrá establecerse el
estado civil ante juez competente, por cualquier otro medio legal de prueba, incluso las certificaciones de
las partidas eclesiásticas.

ART. 389.- (Registros parroquiales). –Los registros parroquiales prueban el estado civil de las personas
nacidas antes de la institución del Registro; y también el de los nacidos en lugares o poblaciones durante
el tiempo que carecieron de dicha institución.
ACCIONES DEL ESTADO CIVIL:

Son aquellas cuya finalidad tienden a establecer o modificar la situación civil de una persona. Están
comprendidas en esta clase las de:

 NULIDAD DEL MATRIMONIO,


 LA DE RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN NATURAL, y
 LA DE FILIACIÓN LEGÍTIMA.

Son acciones de estado, las que implican controversia sobre el estado civil de la persona, o sea, las que
tienden a la constitución, a la destrucción o a la declaración de un estado civil. Son pues, constitutivas,
destructivas o declarativas del estado civil.

En otras palabras, son aquellas acciones mediante las cuales se obtiene el reconocimiento y ejercicio ante
los tribunales de las facultades de estado. Suelen clasificarse en acciones de reclamación de estado civil y
de impugnación del mismo.

Las acciones del estado civil que tienen por objeto el establecimiento o modificación del estado civil de
una persona, pueden ser:

 De reclamación del estado civil, para que se establezca, modifique o extinga.


 Contra las actas del Registro Civil, para solicitar la rectificación, nulidad o cancelación.
 Posesorias de estado civil para mantenerlo o rectificarlo, recuperar el perdido (relativas al
nacimiento, reconocimiento, tutela, adopción, divorcio, ausencia).

Art. 398 CC. Reformado el numeral 5º. Por Art. 2 Dto. 142-97 (Formalidades del acta). –El acta de
inscripción del nacimiento expresará: 1º. –El lugar, fecha, día y hora en que ocurrió el nacimiento y si
fuere único o múltiple; 2º. –El sexo y nombre del recién nacido; 3º. –El nombre, apellidos, origen,
ocupación y residencia de los padres; 4º. –El establecimiento hospitalario donde ocurrió el hecho, o los
nombres del médico, comadrona u otra persona que hubiere intervenido en el parto. Si se tratare de hijos
nacidos fuera del matrimonio, no se designará al padre en la partida, sino cuando haga la declaración él
mismo o por medio de mandatarios especial; y 5º. –Firma o impresión digital del que diere el aviso y
huellas dactilares del nacido y firma del Registrador Civil, o facsímil u otro medio de eproducción de la
misma.

Art. 404 CC Anotaciones de partida. (Ref. por Art. 3 Dto. 69-97). Al margen de las partidas de
nacimiento se anotarán las modificaciones del estado civil, identificaciones y cambios de nombre, así
como el reconocimiento que hagan los padres. En los registros que operen un sistema de impresión
informático, las anotaciones correspondientes podrán hacerse constar en hojas continuas y éstas formaran
parte del acta respectiva.

Art. 422 CC. –La inscripción del matrimonio la hará el registrador civil inmediatamente que reciba la
certificación del acta de su celebración o el aviso respectivo..

Art. 423 CC. –En la partida de matrimonio, se anotará cualquier otra inscripción que posteriormente se
hiciere en el Registro y que afecte a la unión conyugal.

Sin perjuicio de la anotación marginal, la sentencia que declare la nulidad o insubsistencia del
matrimonio, la separación, el divorcio o la reconciliación, se transcribirá en el libro correspondiente.
Registro y reconocimiento de hijos. Art. 426 CC. (Reconocimiento en el Registro). –El
reconocimiento que se efectuare en el Registro, se hará constar en el libro respectivo, por medio de una
acta que firmarán el registrador y el padre que hiciere el reconocimiento.

Art. 427 CC. (Requisitos que deben cumplirse). –En el acta se expresará el nombre, apellido, edad,
estado, profesión, nacionalidad y domicilio del que hace el reconocimiento; así como el nombre, lugar y
fecha en que nació el hijo a quien se reconoce.

6. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
a) EL NOMBRE

El nombre, es la palabra o signo de individualización que sirve para distinguir al hombre de los demás,
constituye el principal elemento de identificación de las personas.

NOMBRE: Palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla y
distinguirla de las demás.

b) ORIGEN Y DEFINICIÓN DEL NOMBRE

ORIGEN: PROENOMEN. En Roma y en algunos pueblos antiguos, de donde se originan varias de las
instituciones de derecho civil, el nombre estaba formado solo por una palabra: Noé, Abraham, Ciro,
Nerón. Estos pueblos acostumbraban a designar a cada persona un solo nombre, exclusivamente
perteneciente a ellos. Este nombre único era de carácter individual y no se transmitía de padre a hijos;
faltaba en él el elemento familiar. Encontramos esta costumbre entre los hebreos, griegos, romanos,
germanos. Este sistema se presentaba a confusiones porque el número de nombres individuales de que se
podía disponer en cada lengua era limitado (resultaba que el mismo nombre era llevado por diferentes
personas).

NOMEU O GEUS. Para subsanar esa dificultad, se adoptó la costumbre de agregar al nombre individual
una calificación nueva, derivada de alguna cualidad propia de la persona o del lugar de donde procedía la
misma: Tales de Mileto, Tarquino el Soberbio, Carlos el Hermoso, etc. Los romanos por su parte, cuya
civilización adquirió un mayor grado de desarrollo, llegaron a organizar un sistema completo y
complicado de nombres, en el cual aparece por primera vez el elemento familiar o hereditario. En el
sistema romano el nombre se compone de los siguientes elementos:

 Proenomen, nombre individual de la persona.


 Nomen o nomen gentilitium, nombre de familia: era el nombre común a todas las personas de la
misma gens; por ejemplo: Publius Cornelius Scipio, Publius era proenomen, Cornelius el nombre
gentilitium y Scipio el cognomen.

DEFINICIÓN: Es un medio para designar a las personas y constituye un derecho subjetivo intelectual y
de carácter eminentemente extrapatrimonial.

El nombre es la denominación verbal o escrita de la persona, sirve para distinguirla de las demás que
forman el grupo social, haciéndola, en cierto modo, inconfundible.

ATRIBUTO QUE INDIVIDUALIZA (DIFERENCIA E IDENTIFICA) A LA PERSONA DE LOS


DEMÁS.
FORMACIÓN DEL NOMBRE CIVIL:

El sujeto como unidad de la vida jurídica tiene necesidad de un signo estable de individualización que
sirve para distinguirlo de todos los demás, este signo es el nombre civil integrado por:

 Nombre individual, nombre propiamente dicho o nombre de pila; y


 Nombre de familia o patronímico que esta constituido por los apellidos.

Los apellidos se adquieren por:

1.- Filiación (etimológicamente deviene de la palabra FILAS que significa nexo

familiar). Esta puede ser:

 Filiación Matrimonial
 Filiación Cuasi-Matrimonial
 Filiación Extra-Matrimonial
 Filiación por Adopción

2.- Los apellidos también son adquiridos por designación administrativa.

c) EL SOBRENOMBRE Y EL PSEUDÓNIMO

EL SOBRENOMBRE:

Denominación adicional para diferenciar a dos personas del mismo nombre o lo que conocemos
comúnmente como APODO.

Conocido también vulgarmente como apodo, alias, o nombre de pila acompañado de un calificativo o
mote, sobrenombre familiar o diminutivo, ejemplo: la nena, Toto, Tota, etc.

EL PSEUDÓNIMO:

Es un nombre distinto al verdadero que se otorga a la misma persona. Es un nombre especial utilizado por
voluntad de la misma persona, es común entre los artistas, deportistas, escritores, etc. ejemplo: Mario
Moreno, Cantinflas; Juan Manuel Chacón, Filóchofo; José Milla y Vidaurre, Salomé Gil.

En otras palabras, el pseudónimo es el nombre empleado en lugar del nombre auténtico, especialmente por
literatos, periodistas, actores y demás gente de contacto frecuente con el público, a fin de singularizarse,
evitar apellidos comunes o poco eufónicos o como propaganda por lo llamativo y atrayente. Los
investigadores señalan que no eran usuales antes de la invención de la imprenta.

Etimológicamente: falso nombre, es una autodenominación distinta del nombre verdadero, del nombre
legal; es un "nombre especial creado y popularizado por impulso propio".

Ni el código civil de 1877, ni el de 1933, ni el vigente, contienen preceptos relativos al pseudónimo. Este
silencio de la ley ha obedecido posiblemente al deseo de no fomentar su uso, lo que podría ocurrir si se le
diera respaldo expreso legal, en detrimento del nombre verdadero.
Sin embargo el uso del pseudónimo no está prohibido, y el mismo tiene, a no dudarlo, trascendencia
jurídica, por o cual resulta conveniente señalarla. Por eso, aún cuando los pseudónimos, al menos que
sepamos, no tienen acceso al Registro Civil, por la notoriedad y valor que representan cuando están
acreditados, tienen derechos a la protección de la exclusividad, como han reconocido los Tribunales, con
la exigencia de su originalidad y novedad.

La diferencia entre el sobrenombre (alias o apodo) y el pseudónimo, es que el primero es impuesto por
otra(s) persona(s).

d) ESCUELAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE

d.1) TEORÍA DE LA POLICÍA CIVIL:

Esta teoría tiene una relación directa con el interés del Estado, pues el Estado toma un control sobre la
persona dentro de la sociedad para llevar un registro de vigilancia directa y autocrático sobre la persona,
queriendo lograr un récord de identificación de los sujetos de derecho.

CRÍTICA: El nombre es algo íntimo personal y por lo tanto, tiene que estar fuera del control del Estado
para su asignación.

d.2) TEORÍA DE LA PROPIEDAD:

Considera al nombre como algo perteneciente a la persona, como algo suyo, para su asignación.

CRÍTICA: Es una de las más antiguas, la principal crítica que se le hace es que el nombre no se puede
considerar como propiedad ya que no puede enajenarse.

d.3) TEORÍA DEL ATRIBUTO A LA PERSONALIDAD:

Considera que el nombre es un atributo a la personalidad, por que es algo inherente a la misma. Es una
cualidad que no puede separarse de la persona, pues la caracteriza y la distingue, lo cual impide toda
separación de la persona misma.

También considera que no es una creación del derecho, sino preexistente al derecho que lo admite y lo
reconoce con sus cualidades y características.

CRÍTICA: Los niños recién nacidos no tienen nombre, lo adquieren hasta que se llega a inscribir al
Registro Civil. En nuestro medio no es aceptada esta teoría.

d.4 TEORÍA DEL DERECHO DE FAMILIA:

Establece que el nombre sirve para distinguir a la persona dentro del grupo familiar y que es una
consecuencia de la filiación, o sea, el apellido del padre y/o la madre.

CRÍTICA: Existen nombres que no tienen ninguna relación con la filiación, ya sea ésta matrimonial,
extramatrimonial, cuasimatrimonial o adoptiva, sino dependen de una función meramente administrativa,
como el caso de los niños hijos de padres desconocidos (expósitos). EXPÓSITO: Recién nacido que es
abandonado en un lugar público, por lo cual se desconocen sus padres y el nombre del mismo.

d.5) TEORÍA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD:


Sostiene que el nombre es una prerrogativa, un privilegio personal, que tiene similitud con el honor, la
libertad, la consideración a la condición moral, intelectual y física.

Dice que el nombre es la diferencia individual que distingue a cada persona de las demás.

Esta teoría es la que más se acerca al concepto jurídico del nombre, al considerar como un derecho el
adquirir o tener un nombre.

CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE CIVIL:


 OPONIBLE ERGA OMNES: Puede oponer contra todos los hombres.

 IRRENUNCIABLE: Nadie puede renunciar a tener un nombre.

 IMPRESCRIPTIBLE: No se pierde con el paso del tiempo.

 INALIENABLE: No tiene una estimación pecuniaria.

 DERIVADO GENERALMENTE DE UNA RELACIÓN FILIAL: con la excepción que puede
derivarse de una institución administrativa.

 OBLIGATORIO: Toda persona debe tener un nombre, con el fin de poseer identidad propia ante
la sociedad.

 INTRANSFERIBLE: No se puede suceder o heredar, no se da la transmisión ya que no es un
bien patrimonial sino extrapatrimonial.

CAMBIO DE NOMBRE:

Cambio es la acción y efecto de ceder una cosa por otra. Modificación que resulta de ello. Entonces el
cambio de nombre es el trueque de los que se utilicen o figuren en la partida de nacimiento y que puede
realizarse por causas fundadas, siempre y cuando no se perjudique a terceros.

Se consideran motivos para solicitar el cambio de nombre cuando cree graves inconvenientes de
pronunciación por ser extranjero, cuando sea irrisorio o cause deshonra.

Los cambios de nombre pueden consistir en la segregación de palabras, supresión de artículos o partículas,
traducción o adaptación gráfica o fonética; también en la substitución, anteposición o agregación de otro
nombre o apellido o parte del mismo.

El cambio de nombre procede en los siguientes casos, según nuestra legislación:

 Que existan personas con el mismo nombre


 Que un hombre lleve el nombre de mujer o viceversa
 Que tenga varios nombres y le sea molesto escribirlos todos.
 Que se tenga un nombre difícil de pronunciarlo o escribirlo.

Las diligencias voluntarias de cambio de nombre en la vía judicial se encuentran reguladas en los artículos
438, 439 y 440 del CPCyM; las diligencias voluntarias de cambio de nombre en la vía notarial se
encuentran reguladas en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial, Dto.
54-77 del Congreso de la República.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA:

Es cuando la persona utiliza su nombre en forma incompleta o diferente al que le corresponde según su
inscripción registral. Un ejemplo claro y normal en nuestro medio es el de la mujer casada, ya que cuando
adquiere el derecho de utilizar el apellido del esposo (art. 108 CC), generalmente omite su o sus apellidos
de soltera y utiliza únicamente el del cónyuge; o, las personas que para causar cierta impresión se agregan
letras a sus nombres o los cambian por otras, por ejemplo, Eugenia, lo cambian por Sheny, Jenny o Yeni,
Sara por Shara o Sarah, etc.

La identificación de persona puede hacerse en forma notarial o judicial. Para la identificación en la vía
notarial es necesario que la persona haga una declaración jurada en escritura pública.

CÓDIGO CIVIL. LIBRO I. DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA. TÍTULO I DE LAS


PERSONAS. CAPÍTULO I DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES.

Art. 4º. (Reformado por Dto. Ley 38-95). (Identificación de la persona). –La persona individual se
identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del
nombre propio y del apellido de sus padres casados, o del de sus padres no casados que la hubieren
reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta.

Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los
inscriba.

En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Civil con un solo apellido, la madre, o quien ejerza la
patria potestad, podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para
inscribir los dos apellidos.

Art. 5º. –(Modificado por Decreto Ley 72-84). El que constante y públicamente use nombre propio o
apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno
de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada
hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la
patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el
procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil.

Art. 6º. (Cambio de nombre). –Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización
judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre, puede oponerse a la pretensión del
solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil.

Art. 7º. –En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la
partida de nacimiento, La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la
obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación.

ARTÍCULOS 438, 439 440, 441, 442 Y 443 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL.

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