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Estudiantes:
Bienvenidos al desarrollo de una de las materias más importantes del Derecho Civil: El Acto
Jurídico. El curso de Acto Jurídico, para su mejor comprensión y aprendizaje, se desarrolla en 15
Sesiones.
El Acto Jurídico como norma se ubica en el Libro II del Código Civil, desde el Art. 140º hasta el Art.
232, vigente desde el 14 de Noviembre de 1984.
El acto jurídico como conocimiento jurídico científico especializado tiene como objeto de estudio
especializado las relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial y extra patrimonial que ejerce la
persona con libertad y con autonomía de su voluntad, sintetizadas en las instituciones que a lo
largo de las 15 Sesiones de aprendizaje se van a desarrollar, comprendiendo: La Teoría del Hecho
Jurídico, la Teoria del Acto Jurídico, los requisitos de validez del Acto Jurídico, la clasificación de
los Actos Jurídicos, la representación en los actos jurídicos, la interpretación del Acto Jurídico, las
modalidades de los Actos Jurídicos, la simulación en el Acto Jurídico, el fraude en el Acto Jurídico,
los vicios de la voluntad en el Acto Jurídico, la Nulidad del Acto Jurídico y la confirmación del Acto
Jurídico.
Es propósito de la cátedra que esta asignatura colmará muchas expectativas en todos los
estudiantes, otorgándoles herramientas teóricas y normativas para la absolución de asuntos
contenciosos vinculados a la teoría del acto jurídico, permitiendo desarrollar sus capacidades
académicas y profesionales.
El Acto Jurídico, es una asignatura de enorme importancia en la formación del futuro abogado, por
lo que les invito a participar constantemente en todas las actividades propuestas durante el
desarrollo del curso, y no duden en comunicarse con la cátedra o con los docentes tutores
responsables, para resolver sus inquietudes e interrogantes.
Atentamente,
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Richard Villavicencio Saldaña
I SESIÓN
EL HECHO JURÍDICO
Hecho es todo movimiento, acontecimiento, género, evento, acción o acto, con o sin la
intervención del hombre, en el tiempo y en el espacio, que puede o no generar consecuencias
jurídicas.
3.1.- CONCEPTO
3.2.- CLASIFICACION
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4. - EL HECHO JURÍDICO :
4.1.- CONCEPTO
Es todo movimiento, acontecimiento, suceso, genero, evento, acto o acción que produce
y genera efectos jurídicos, es decir causa eficacia jurídica.
Enneccerus afirma que “es el hecho que tiene importancia o eficacia”, es decir, que
produce efectos jurídicos.
Es todo acontecimiento o acto, con o sin intervención del hombre, que produce
consecuencias jurídicas. Todo acontecimiento que produzca consecuencias jurídicas es
un hecho jurídico. Los hechos que no generan consecuencia jurídica son irrelevantes
para el derecho.
La teoría general del acto jurídico tiene como presupuesto la teoría general de los
hechos jurídicos.
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II SESIÓN
EL ACTO JURÍDICO
1.1 SEGÚN EL ART. 140 DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 1984: “El Acto
Jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas”.
Velez Sarsfield (Argentina) : “Los Actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos,
que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas,
crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”.
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Torres Vásquez, Anibal (Perú) : “Es el Acto humano, lícito, con manifestación
de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”.
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El acto jurídico se caracteriza porque puede ser lícito o ilícito, en cambio el negocio
jurídico siempre tiene fines lícitos, por consiguiente, el acto jurídico constituye el
género y el negocio jurídico la especie de ese género.
NEGOCIO
JURIDICO
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En conclusión, todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es
un negocio jurídico, lo que permite distinguir a los actos jurídicos en negociables y no
negociables.
3.2 CONVENCIÓN
Convención Acto
Jurídico
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Todo acto jurídico es una convención pero no toda convención es un acto jurídico.
3.3 CONTRATO
ACTO JURIDICO
CONTRATO
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Debe aclararse que esta potestad que podríamos llamar “política” del
Poder Ejecutivo no es la única, por cuanto también le compete la potestad
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Quedan excluidos del arbitraje los litigios relativos a derechos políticos, los
contratos con la Administración Pública, filiación, paternidad y demás que
versen sobre el estado civil y condición de las personas, como tampoco
las causas en que deba intervenir el Ministerio Público.
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Todo acto jurídico tiene una estructura o contenido. Este contenido está compuesto por
varios elementos. Se suele confundir elementos con requisitos del acto jurídico. Se ha
creído erróneamente que es necesario que un acto jurídico contenga todos los
elementos para ser válido. En realidad, hay elementos que no son requisitos.
Existen tres clases de elementos: los esenciales, los naturales y los accidentales
denominados modalidades del acto jurídico.
Son los componentes imprescindibles que definen al acto jurídico porque forman la
esencia del acto jurídico, y deben estar siempre presente para que el acto jurídico
alcance existencia jurídica. Sin ellos es imposible que pueda celebrarse el acto
jurídico.
Los elementos esenciales se distinguen en:
1.1.- Elementos esenciales de carácter general : Vienen a ser los requisitos de
validez que enumera al art. 140 del C.C. y que son imprescindibles en la
generalidad de los actos jurídicos.
1.2.- Elementos esenciales de carácter especial : Se llaman también elementos
constitutivos. Provienen de la propia naturaleza jurídica del acto que se va a
celebrar, que los identifica y tipifica respecto de otros actos jurídicos.
Por ejemplo: El contrato de compra-venta. Para su validez requiere de la
capacidad, manifestación de voluntad, objeto, finalidad y forma, y para que se
tipifique y se distinga de otra categoría jurídica, requiere del bien que se vende
y del precio que se pacta.
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III SESIÓN
LA CAPACIDAD
1.- DEFINICIÓN
2.- CLASIFICACION
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C.C.).
o Para el ejercicio de la ciudadanía, la persona humana deberá inscribirse
en el RENIEC, conforme establece la ley orgánica de la Reniec N° 26497
y su Reglamento el D.S. N° 015-98-PCM
o Es la aptitud de la persona para ejercitar por si mismo los derechos de los
cuales es titular. Por ejemplo: Los derecho civiles.
o Limitación: Art. 43 y 44 del C.C.
3.- LA INCAPACIDAD :
o Contrafigura de la capacidad.
o Falta de aptitud jurídica para gozar (incapacidad de goce).
o Falta de aptitud para ejercer por sí mismo sus derechos civiles
(incapacidad de ejercicio).
o La incapacidad de goce nunca es total o absoluta, es parcial o relativa. No
hay incapacidad absoluta, hay momentos de lucidez. Con excepción del
concebido los incapaces absolutos no privados de discernimiento pueden
realizar actos relacionados con necesidades de su vida diaria. (Art. 1358º
del C.C.).
o La Incapacidad de ejercicio no es igual, es diferente a la capacidad de
ejercicio restringida.
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A. DEFINICIÓN
B. SUPUESTOS
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A. DEFINICIÓN
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B. SUPUESTOS
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• Reconocer hijos.
• Contraer obligaciones o renunciar derechos.
• Ser consultado sobre los actos de administración de su
patrimonio.
• Decidir sobre los actos que va a realizar su tutor.
Curatela .- Es una institución Jurídica que tiene por objeto suplir la capacidad
de ejercicio de las personas mayores de edad incapaces de administrar sus
bienes, inclusive incapaces de administrar o cuidar de su propia persona.
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LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD
1.- CONCEPTO El hecho voluntario constituye la esencia del acto jurídico, pero
solo por la manifestación de la voluntad el sujeto la hace conocer a los
demás. La conjunción de la voluntad y la manifestación de esa voluntad son
el resultado de un proceso que parte del mundo interno o subjetivo al
mundo externo u objetivo de la persona, esto es de la voluntad interna o
real a la voluntad manifestada o declaración volitiva.
Si la voluntad del sujeto constituye la esencia del acto jurídico, la falta de
ella genera como consecuencia que el acto jurídico no llegue a ser tal, y por
mas relevancia que el hecho pueda alcanzar se queda sólo en un hecho
más, de allí que el jurista italiano Coviello sostenga que “el acto jurídico se
forma cuando la voluntad se manifiesta”.
En resumen, la manifestación de la voluntad viene a ser el vehículo ó canal
por medio del cual la persona o sujeto de derecho expresa o exterioriza lo
que quiere o desea realmente en su mundo interior y mental, con el objeto
de crear, regular, modificar, o extinguir relaciones jurídicas, esto es,
derechos y obligaciones.
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concordante con el Art. 233°, 234°, 235° y 236° del C.P.C. que
regula los documentos públicos y privados.
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El objeto del acto jurídico, está constituido, por los bienes, servicios,
derechos, utilidades o intereses sobre los que recaen la manifestación de la
voluntad, y que va a permitir crear, modificar, regular o extinguir derechos y
obligaciones sobre ellos.
Léon Barandarian, fue de opinión que la indicación de los requisitos de
validez del Acto Jurídico, que contiene el nuevo código, es mejor que la que
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LA FINALIDAD LICITA
La finalidad lícita o fin lícito se vincula con la causa del acto jurídico, en tal
sentido el Jurista Fernando Vidal Ramírez afirma que el fin lícito, viene a ser
la orientación que se da a la manifestación de la voluntad, dirigida en forma
directa y reflexiva, a la producción de efectos jurídicos (no pueden ser
nunca antijurídicas), es decir, a crear, regular modificar o extinguir
relaciones jurídicas dentro del marco de la ley y sin vulnerarla, de acuerdo
con el derecho. De esta manera se identifica la finalidad con el contenido
del acto jurídico, dicha identificación debe estar referida al contenido
específico de cada acto, precisado por la manifestación de la voluntad. Si se
presentarán vacíos o defectos pueden ser integrados por normas de
carácter supletorio, pero si colisionaran con normas de orden público, éstas
prevalecen, por tanto el acto jurídico será nulo.
Ejemplo: Caín dona una casa a Judas para que este asesine a Abel.
También sería el caso de que A, B, C y D celebren un convenio para crear
una empresa que se dedique a la elaboración, producción y exportación de
P.B.C. y derivados. Igual lo sería si Pedro y Juan celebran un contrato con
10 damas para que estas se dediquen a la prostitución o comercialización
de su cuerpo en el hotel de su propiedad. De ahí que el jurista italiano Steff,
sostiene que el Derecho parte del supuesto de que, quien asume una
obligación lo hace con una finalidad determinada y se exige que la misma
no sea ilícita, pues, el acto jurídico no puede servir como instrumento para
realizar actos antijurídicos o antisociales.
En conclusión: El fin es lícito cuando el acto jurídico se celebra acorde con
la ley, el orden público y las buenas costumbres, aplicando la lectura en
sentido contrario del Art. V del Titulo Preliminar del Código Civil vigente.
Ejemplo: la compra – venta de un bien, que se ejecuta por su precio real
con intervención voluntaria de su propietario, a favor de una persona ya sea
física o jurídica, sin que por medio existan vicios ocultos que deprecien o
sobrevalúen el precio real del bien inmueble.
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1.- CONCEPTO
Todo acto jurídico, para su celebración, requiere de una forma ya sea verbal
o escrita o por otro medio, que permita exteriorizar y materializar la
manifestación o declaración de la voluntad de los sujetos o personas de la
relación jurídica civil. Como afirma Castan y Cobeñas: “La forma es el
medio por el cual se produce y se exterioriza la manifestación de la
voluntad”.
La ley establece la forma en que se ha de celebrar el acto jurídico. Cuando
la formalidad esta prevista en la ley, estamos frente a la forma prescrita o
instrumental.
La forma prescrita o instrumental esta referida a la manifestación de la
voluntad que se realiza a través de instrumentos o documentos que pueden
ser públicos o privados. Los documentos públicos son extendidos ante
jueces, notarios, fedatarios o funcionarios públicos autorizados por la ley.
Los documentos privados se realizan con la sola intervención de los
agentes o sujetos de la relación jurídica.
La formalidad es un requisito que consiste en acatar la forma determinada
por la ley, bajo sanción de nulidad, pues en caso de inobservancia el acto
jurídico deviene nulo, de conformidad con el inc. 6° del Art. 219° del C.C.
vigente. Hay que observar la formalidad por ejemplo, para disponer de la
propiedad del representado o gravar sus bienes (art. 156° C.C.), ó para
constituir una renta vitalicia (art. 1925° C.C.), etc.
2.- CLASES
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V SESION
CONCEPTO
Por regla general toda persona en el ejercicio de sus derechos, y en uso de sus facultades puede
celebrar cualquier acto jurídico sin contravenir la ley, el orden público y las buenas costumbres.
Por excepción, la ley otorga o faculta a la persona o sujeto de derecho que pueda celebrar
indirectamente el negocio o acto Jurídico, por intermedio de otra persona que previamente a
designado con tal fin, para que actúe a su nombre y representación celebrando directamente el
acto jurídico. A esta persona se le denomina Representante.
En esta última hipótesis se da la institución de la representación, consecuentemente, el
representante es la persona que en forma directa celebra el negocio o acto jurídico, en
cambio el representado lo hace en forma indirecta, y a cuyo nombre el representante
celebra el Acto Jurídico con un tercero. Ejm: A es apoderada de B y celebra un contrato de
arrendamiento con C. A, actúa como representante y B como representada.
REQUISITOS.
1.- La Capacidad. El representante debe ser una persona capaz, es decir con capacidad jurídica
otorgada por la ley para poder celebrar actos jurídicos por sí mismo y consecuentemente a
nombre de otro.
No debe estar incurso en las incapacidades contenidas en los Arts. 43º y 44º del C.C., en
concordancia con el art. 145º del mismo cuerpo de leyes.
2.- Que el representante aporte una voluntad propia, de lo contrario sería un simple
mensajero, y actuaría sólo como simple transmisor de la voluntad del representado. Sin
embargo, es evidente que el carácter del representante no es la de un simple mensajero dado
que se caracteriza, fundamentalmente, porque negocia, conversa, se informa, conviene las
condiciones propias del acto jurídico hasta dejarlo plenamente celebrado y muchas veces
ejecuta el acto jurídico.
3.- Los derechos y obligaciones del acto jurídico celebrado por el representante deben
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4.- El representante debe estar facultado para actuar a nombre del representado con el
tercero, no debiendo excederse en las facultades de que está premunido.
CLASES DE REPRESENTACIÓN
En relación a los incapaces, los padres son representantes legales, respecto de sus hijos
menores, y aún de los que están por nacer. El Derecho familia ha creado la institución jurídica
denominada Patria Potestad, la que se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante
el matrimonio.
La Tutela se ejerce sobre los menores de edad que no se encuentran bajo la Patria Potestad.
Al representante la ley lo denomina tutor.
La Curatela se ejerce sobre las personas mayores de edad que son incapaces absolutos, los
Curadores son representantes legales de las personas anteriormente indicadas.
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Los Representante Legales de las personas Jurídicas de derecho Público se determinan por
las disposiciones que las leyes establezcan, (en concordancia con los arts. 76º y 79º del C.C.)
Por ejemplo. El Alcalde representa a la Municipalidad, el Rector a la Universidad, el Decano a
la Facultad de Derecho, El Ministro al Ministerio, etc.
En el caso de las personas jurídicas de Derecho Privado regulados por el Código Civil, la ley
general de Sociedades o por leyes especiales. Sus representantes son los presidentes,
gerentes generales, secretarios generales, según el caso particular.
Para el Jurista Italiano Covielo, el otorgamiento del poder de representación es siempre una
manifestación de voluntad por la cual una persona autoriza a otra para actuar en su nombre y
en defensa de sus intereses. Por ejemplo, el mandato regulado por los Arts. 1790 y 1792 del
C.C.
El Código Civil vigente regula dicha Institución en los Arts. 1809º al 1813º.
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EL PODER
1.- CONCEPTO :
El concepto del Poder está referido a la representación voluntaria directa. Tiene varias
acepciones. Es el documento en el cual consta la representación, es decir las facultades
amplias, generales o especiales que una persona otorga a otra persona para que actúe a su
nombre. Puede celebrarse por Escritura Pública, por acta fuera de Registro o por Carta Poder.
También es el acto jurídico, por medio del cual, se confiere la representación.
2.- REVOCACIÓN DEL PODER : La Revocación del Poder, es el acto unilateral del representado
para dejar sin efecto la representación otorgada al representante. El representante puede
revocar el Poder otorgado al representante en cualquier momento, para dicho efecto, la
revocación del poder deberá comunicarse al representante y a todos los que intervienen o
tienen legítimo interés, o mantengan relaciones jurídicas vinculadas con dichos poderes.
Respecto a los terceros, la revocación surte efecto si se ha inscrito en los Registros Públicos,
de lo contrario no puede oponerse a éstos si han celebrado actos jurídicos con el
representante ignorando la revocación del poder que estaba debidamente inscrito. Vale decir
si los terceros han actuado de buena fe al celebrar los actos jurídicos con el representante,
surtirán sus efectos jurídicos.
Se encuentra regulado por el Art. 152° del C.C. concordante con el Art. 149° del C.C.
Sin embargo, en este caso, si el representado dejara sin efecto el poder estará obligado a
indemnizar los daños y perjuicios irrogados al representante. El Plazo de vigencia y validez
del poder irrevocable, no puede ser mayor de un año, de conformidad con el Art. 153º del
C.C. vigente.
4.- RENUNCIA DEL PODER: El representante puede renunciar a la representación para lo cual
deberá comunicárselo al representado, debiendo continuar en sus funciones hasta ser
reemplazado, salvo impedimento grave o justa causa, en todo caso el representante puede
dejar la representación si transcurridos 30 días de notificado el representado, más el término
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5.- CLASES DE PODER : De conformidad con el art. 155º del C.C., el representado puede
otorgar 2 clases de Poderes : Poder general y Poder Especial.
El Poder General es aquel que se otorga para actos de administración de los bienes,
derechos y patrimonios que posee y del cual es titular el Representado.
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LA SUSTITUCIÓN
1. CONCEPTO
La sustitución consiste en la delegación que hace el representante de todas o algunas de las
facultades que ha recibido para ejercer la representación a otra persona llamado sustituto. Se
encuentra regulado por el art. 157° del C.C.
2. CLASES DE SUSTITUCIÓN
Se encuentra contemplado en la primera parte del art. 158º del Código Civil.
Está regulada en la segunda parte del Art. 158º del C.C. y consiste en la libertad que
tiene el representante para elegir y designar a su sustituto, asumiendo las
responsabilidades si designa como sustituto a una persona que no es idónea, es
incapaz o insolvente, es decir que no reúna condiciones morales, intelectuales, físicas,
para cumplir con las funciones del cargo. Será responsable también por los actos que
habiendo celebrado al sustituto perjudiquen al representado.
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Igualmente son ineficaces los actos celebrados por el que funge de representante, sin tener
representación alguna. Sin embargo en estos casos el acto jurídico puede ser ratificado por el
representado de acuerdo con la forma prescrita empleada en su celebración y tiene efecto
retroactivo, dejando a salvo el derecho de terceros, conforme establece el art. 162º del Código
Anterior.
El art. 165º del Código Civil, establece que los empleados o dependientes que laboran en
establecimientos abiertos al público, gozan y cuentan con poder de representación para los
actos que ordinariamente se realizan en ellos.
Según Lohman Luca De Tena, esta presunción jurídica comprende no sólo a los dependientes
sino también a los factores y mancebos de acuerdo con el Código de Comercio. Esta
presunción opera jure et de jure.
El Factor es el apoderado general que administra, dirige y contrata, sobre los asuntos del
establecimiento, fabril o comercial.
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Los dependientes tienen funciones mas restringidas, sólo desempeñan una o varias gestiones
por cuenta del principal.
Los Mancebos (popularmente conocidos como vendedores o ejecutivos de venta), son los
encargados de vender al por menor en un establecimiento abierto al público o almacén, se
consideran autorizados para cobrar el importe de las ventas y sus recibos son válidos.
La regla contenida en el art. 166° del C.C., establece que el Acto jurídico que celebre
consigo mismo el representante ya sea en nombre propio o como representante de otro,
es anulable.
En el caso del acto jurídico consigo mismo, corresponde al representado que no dio la
autorización pertinente ejercer la acción judicial de anulabilidad o nulidad relativa.
Los representantes legales de conformidad con el Art. 167° del C.C. necesitan autorización
expresa para efectuar los siguientes Actos Jurídicos:
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Esto significa , por ejm: que los representantes de una persona jurídica, como el Gerente
General o el Presidente de la Institución, requieren autorización expresa de los Organos de
Gobierno para realizar dichos actos jurídicos.
Tratándose de menores de edad sometidos a la Patria Potestad (Arts. 447° y 448° del C.C.),
la autorización debe ser judicial. El mismo tratamiento otorga el Código Civil cuando se trata
de la Tutela (Arts. 531º y 532° del C.C.) y la Curatela (Arts. 578°, 575° y 577º del C.C.).
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VI SESIÓN
1.- CONCEPTO
Para algunos juristas interpretar un acto jurídico, es establecer su verdadero sentido y
alcance. Consiste en indagar la voluntad efectiva y real del agente o sujeto de la relación
jurídica al celebrar el acto jurídico unilateral o de la voluntad común de las partes, si se trata
de actos jurídicos bilaterales.
El Jurista italiano Messineo, considera que la interpretación del negocio vale tanto como la
investigación del significado efectivo del mismo, que siempre es claro y patente, ya se trate de
una o varias manifestaciones de la voluntad cuando se agotan todas las reglas o métodos de
interpretación del acto jurídico y en el ámbito de la lógica jurídica queda la duda sobre la
interpretación exacta del acto jurídico, la ley interviene para permitir la interpretación de la
declaración dudosa.
No deben confundirse las normas de interpretación con las normas supletorias, es decir con
aquellas que regulan los efectos del acto jurídico a falta de voluntad contraria por mas que
tengan con éstas mucha afinidad.
Las normas supletorias presuponen la falta de voluntad, entre las partes, por lo que existiendo
un vacío se accede a esas normas, en tanto que las normas interpretativas suponen una
voluntad no claramente manifestada.
Las normas interpretativas no deben considerarse como normas doctrinales y que no tienen
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por lo mismo valor jurídico, son verdaderas normas jurídicas porque constituyen criterios
legales y no simples criterios lógicos, por ello no pueden violarse impunemente.
Sin embargo, cabe advertir que en ésta teoría no se trata de atribuir valor a una
voluntad intimista, agnóstica, sino a una voluntad demostrada por una medio de una
conducta exteriorizada.
2.2.- TEORIA DE LA DECLARACIÓN .- Es sostenida por la doctrina alemana, y
considera que la interpretación debe hacerse de acuerdo a lo expresado, tal y
conforme aparece, prescindiéndose de la voluntad interna no contenida en la
manifestación o declaración.
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3.2.- ARTICULO 168 del C.C. .- El dispositivo preceptúa que el Acto Jurídico debe ser
interpretado conforme a lo expresado en él y según el principio de la buena fe.
Esta norma tiene su antecedente en el art. 1328° del C.C. de 1936, que establecía que
los contratos son obligatorios en cuanto se halla expresado en ellos, y deben ejecutarse
de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes.
En cuanto a la buena fe, hay que entenderla en el sentido que la teoría se sustenta en
la validez a priori de la manifestación de la voluntad, si el destinatario ha actuado de
buena fe, esto es, confiando en la declaración y su correspondencia en la actuación y
manifestación de la voluntad sin mala intención, respecto a las consecuencias o
resultados que se deriven del compromiso jurídico respectivo, en consecuencia la
declaración produce todos sus efectos.
3.3. ARTICULO 169° DEL C.C. .- El dispositivo establece que las cláusulas de los negocios
se interpretan las unas por medio de las otras atribuyéndose a las dudosas el sentido
que resulte del conjunto de todas, esto significa, pués, que para interpretar un acto
jurídico hay que vincular las cláusulas, contenida en dicho acto, unas con otras, por
cuanto el acto jurídico tiene un carácter integrador, representa un continente
normativo, luego ninguna cláusula posee un sentido anárquico o autárquico, vale decir,
existencia, independencia y autonomía por sí sola con prescindencia de los demás.
Las cláusulas son parte de un todo que representa el acto jurídico, no pueden haber
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En cuanto a las cláusulas dudosas debe tenerse en cuenta las siguientes reglas de
hermenéutica:
1°.- Producida una duda, ya sea en el acto jurídico o en una cláusula del acto jurídico, la
interpretación procura obtener un efecto adecuado antes de no tenerlo, es decir,
que la elaboración del acto jurídico debe responder a la voluntad destinado a
crear algún resultado, salvo que de la declaración se perciba que no es idónea
para tener efecto alguno.
Este caso está referido a la parte fuerte que hace la oferta y es justificable porque
el autor de los enunciados dudosos u obscuros estaba en la obligación de
expresarse con claridad. Son los casos, por ejemplo, de los contratos de
adhesión (telefónica, sedapal, hidrandina, etc).
4°.- Si la obscuridad es tal, así provenga de una parte de modo que no se puede
determinar lo que se quiso crear jurídicamente el acto jurídico deviene en ineficaz
por falta de consentimiento valedero o por error obstativo.
3.4 ARTICULO 170° DEL C.C.- El dispositivo prescribe que las expresiones que tengan
varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado a la naturaleza y al objeto del acto.
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VII SESION
1.- INTRODUCCION: LOS ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO : El Acto Jurídico, se caracteriza
fundamentalmente, por tener tres elementos:
1.1.- ELEMENTOS ESENCIALES .- Aquellos que no pueden faltar para que el acto
tenga existencia jurídica. Son los componentes imprescindibles del Acto Jurídico, la
falta o ausencia de uno de ellos provoca su nulidad. Son los denominados requisitos de
validez del acto jurídico, y están enumerados por el art. 140° C.C.
1.2.- ELEMENTOS NATURALES.- Son los elementos que integran el acto jurídico,
por que la ley se los atribuye así las partes no manifiesten nada respecto a ellos. Sin
embargo, pueden ser separados por la voluntad de las partes, sin afectar la validez del
acto jurídico. Por ejemplo: En el contrato de compra-venta, las partes pueden acordar
que el vendedor no queda sujeto a los efectos de saneamiento por evicción.
Entre estos elementos accidentales tenemos a las modalidades de los actos jurídicos; a
la cláusula, penal, a las arras.
2.- ACTO MODAL .- Cuando al acto jurídico no se le adhiere modalidad alguna esto es
condición, plazo o cargo se le llama acto puro, cuando se le a anexado un elemento
accidental como las modalidades se le denomina acto modal.
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LA CONDICION
1.- NOCIÓN .- Es un evento, un hecho, un suceso o un acontecimiento futuro e incierto del cual
se hace depender la eficacia o resolución de un acto jurídico.
De acuerdo con esta definición la eficacia o extinción de los actos jurídicos está referida a los
efectos, pero no al negocio propiamente dicho.
1.- Debe ser un hecho futuro, nunca puede hablarse de condición para el pasado ni
el presente.
2.- El evento o hecho que motiva la condición debe ser un hecho incierto, es decir,
que las partes desconocen si puede o no verificarse.
3.- El acontecimiento futuro e incierto debe ser arbitrariamente establecido, esto es
libremente pactado de acuerdo con la teoría de la autonomía de la voluntad.
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Chimbote.
4.- EFECTOS
Asi tenemos por ejemplo : Si Antonio ofrece donar a Braulio la suma de S/.100,000.00
nuevos soles si ocupa el primer puesto en el orden de merítos de ingreso a la Academia
Diplomatica del Perú, en el próximo exámen de admisión convocado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, sin embargo Antonio hace entrega de dicho dinero a Braulio,
antes del inicio de los exámenes, consecuentemente Antonio puede repetir, es decir
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En este caso también es de aplicación la 3ra. Parte del Art. 173° del C.C. vigente en el
sentido que el deudor puede repetir lo que hubiere pagado antes del cumplimiento de la
condición resolutoria.
Tal sería el caso si A celebra un contrato de arrendamiento con B a partir de la fecha por
el plazo de 2 años con la condición absoluta que si hasta el 31 de diciembre del año en
curso viene la familia de A desde Alemania, se resuelve el acto jurídico obligándose a
pagar a B si esto fuera así, la suma de S/.5,000.00 nuevos soles. Empero sucede que
el 28 de noviembre, sin que se haya cumplido aún la condición resolutoria A le entrega
a B la cantidad indicada, luego A puede repetir, es decir exigir la devolución de lo que
hubiere pagado indebidamente a B.
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La última parte del Art. 177° del C.C., permite la aplicación de la retroactividad
la que deberá hacerse mediante cláusula expresa.
4.6.- El Art. 176° del C.C. prescribe que si se impide de mala fe el cumplimiento de la
condición por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse se considerará cumplida,
al contrario se considerará no cumplida si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte
a quien beneficia tal cumplimiento.
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Richard Villavicencio Saldaña
del acreedor estimando que la condición no se realizado. Ejemplo: “a” se obliga a donar
una motocicleta a “b”, si éste gana la maratón a realizarse el 31 de diciembre; pero “a”
para evadir su obligación por intermedio de otra persona “c” causa lesiones a “b”
impidiendo que participe en el evento, en tal circunstancia se considerará que “a” está
obligado a efectuar la donación a favor de “b”.
El segundo caso sería, si “b” para ganar la maratón dopa a los otros tres
finalistas quedándose dormidos por mitad del camino, en tal sentido a pesar de ganar la
maratón “b”, “a” no estará obligado a donarle la motocicleta.
Respecto a la segunda parte del art. 174° del C.C. prescribe “salvo pacto en
contrario”, significa que puede pactarse que una vez verificada en parte la condición
sea exigible proporcionalmente la obligación, esto se explica porque la regla de este
numeral no es de orden público.
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EL PLAZO
1.- CONCEPTO. Para Messineo el plazo es aquel momento del tiempo en que el acto jurídico
adquiere eficacia.
Para los juristas Franceses Mazeaud, el plazo es un acontecimiento futuro y cierto cuyo
cumplimiento genera la exigibilidad de un derecho o entraña su extinción.
El Italiano Covielo sostiene que el término o plazo es un acontecimiento futuro pero cierto,
desde el cual comienza o hasta el cual dura la actuación de la eficacia de un acto jurídico, es
decir, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que de el deriva.
Para Leon Barandiaran el plazo es una modalidad por la cual se fija una fecha para que el
acto produzca sus efectos o para que ellos cesen.
En conclusión, el plazo es un hecho, suceso, acontecimiento, o evento futuro y cierto que
necesariamente, en forma inevitable, tiene que producirse y del cual se hace depender la
eficacia del acto jurídico.
2.- CARACTERISTICAS.
1.- Es un hecho futuro. Nunca puede ser presente, ni pasado.
2.- Es un evento cierto, es decir que tiene que realizarse indiscutiblemente aunque no
se señale fecha exacta de su verificación.
3.- DISTINCIÓN ENTRE TERMINO Y PLAZO. Si bien es cierto que algunos autores consideran
que término y plazo son sinónimos como Covielo y Vidal Ramírez, también tenemos otros
autores que señalan que son dos vocablos totalmente distintos, así por ejemplo Leon
Barandiaran, afirma que el plazo no es lo mismo que el término. El término es el primer día o
el último día del plazo. Los puntos extremos de un plazo. Gustavo Palacios expresa que el
término vendría a ser como los puntos que delimitan una recta A-B, esto es la fecha desde la
que comienza a contarse el plazo. Es decir, mientras los términos son los puntos límites, el
plazo, es el transcurso del tiempo entre los términos que puede ser en días meses o años.
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4.1.- PLAZO SUSPENSIVO O INICIAL .- Es el termino del plazo a partir del cual el acto
jurídico comienza a tener vigencia. Este plazo es menester declararlo expresamente, es
decir, indicar que el acto jurídico que se celebra en la fecha empezará a surtir sus efectos en
otra fecha posterior, pues a falta de estipulación se sobreentiende que el acto jurídico
empieza a regir desde el día de su celebración, también se le denomina por ello plazo inicial.
Ejemplo: en la fecha Juan celebra un contrato de comodato con Pedro donde se estipula un
plazo suspensivo de 3 meses, esto es que, Pedro empezará a usar gratuitamente el bien a
partir de concluido el tercer mes de celebrado el acto jurídico. El plazo suspensivo abarca
desde el día de hoy hasta tres meses posteriores, es decir aproximadamente 90 días.
4.3.- PLAZO CONVENCIONAL.- Es aquel establecido por la voluntad de las partes o por
el autor de una manifestación unilateral de voluntad. Por ejemplo: Edith como arrendadora y
Betty como arrendataria celebran un contrato de arrendamiento de un local comercial por el
plazo de 2 años.
4.4.- PLAZO LEGAL .- Es el plazo determinado por la ley algunas veces para suplir la
falta de acuerdo entre las partes. Por ejemplo: el plazo del arrendamiento que no puede
exceder los 10 años (Art. 1688° del C.C.)
4.5.- PLAZO JUDICIAL .- Es el plazo fijado por el Juez . Se puede señalar por ejemplo: los
previstos en el Art. 182° y 186° del C.C.
Algunos autores no consideran como acto modal al plazo legal y al plazo judicial.
5.- BENEFICIO DEL PLAZO.- Según el Art. 179° del C.C. el plazo suspensivo se presume
establecido a favor del deudor, esto significa que mientras el plazo no venza, el acreedor, no
puede exigir al deudor el pago de la obligación, la cual no impide, para que el deudor si
renuncia a su derecho pague antes del vencimiento.
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La regla sobre el beneficio del plazo a favor del deudor es simple y supletorio, en
consecuencia, por decisión de las partes el plazo puede beneficiar al acreedor. Las partes
pueden convenir que el plazo beneficie a ambos declarantes. Si el plazo beneficia al acreedor,
este puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento y el deudor no puede
pagarlo hasta que se cumpla la fecha del plazo, y si el plazo beneficia a ambas partes el
acreedor y el deudor tienen que atenerse estrictamente a la fecha indicada.
Sin embargo, si el plazo suspensivo se estableció a favor del deudor y éste paga antes del
vencimiento por ignorancia del plazo, no hay razón para perder el goce del beneficio del plazo
al cual no quiso renunciar, por ello cabe la repetición de lo pagado, por ejemplo: Pedro está
obligado a pagar a Pablo la suma de S/. 300,000.00, el 31 de Diciembre, pero creyendo que
estaba obligado a abonar dicha suma antes efectúa el pago el 31 de Octubre, al percatarse
de su error puede exigir la devolución de lo pagado en forma prematura a Pablo y retener así
tal cantidad, hasta el 31 de Diciembre en que cancelará definitivamente la cantidad adeudada.
2.- Cuando el deudor no otorga las garantías ofrecidas la obligación se hace sine
dies, pués, sin ellas el acreedor corre el grandísimo riesgo de no satisfacer su crédito.
La garantía prometida es el motivo determinante de la concesión del plazo.
Aplicaciones de este caso se halla en los artículos 1971° y 1110° del C.C.
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3.- Cuando el deudor haya disminuido las garantías por acto propio o cuando
ellas hubieren desaparecido por caso fortuito o fuerza mayor caduca el plazo, es
decir, se elimina el beneficio del plazo a favor del deudor, según el Inc. 3° del Art.
181° C.C.
Empero, de acuerdo a la regla general, si la garantía es sustituida
satisfactoriamente desaparece el motivo de cesación del plazo ya que el acreedor
puede confiar en que su crédito a de ser pagado puntualmente, encontrándose
respaldado por la nueva garantía.
El Art. 113° del C.C. consigna las reglas para verificar el cómputo del plazo del mismo que
se ajusta al calendario Gregoriano y que son los siguientes :
1.- Plazo por días Si el plazo es por días se consideran los días naturales que
comprenden tanto los días hábiles, los días inhábiles como son los feriados,
domingos, días de duelo no laborales. Así mismo, el computo del plazo excluye el día
inicial e incluye el día de vencimiento por ejemplo: Un negocio celebrado en la fecha
01.01.2003 con un plazo de 6 días, venció el 07 del mismo mes.
Esta regla tiene un carácter supletorio, por cuanto mediante la aplicación de la ley al
celebrar el acto jurídico se puede establecer que el plazo se cuenta por días hábiles.
Así tenemos por ejemplo : El C.P.C. que establece que los plazos procesales
consideran únicamente los días hábiles o laborales, lo mismo sucede con la ley
27444, respecto a los plazos en los Procedimientos Administrativos.
2.- Plazo por meses Cuando el plazo se fija por meses se cumple en el mes de
vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Por
ejemplo: el 01.01.2003 se celebra un negocio con un plazo de 4 meses. Este vencerá
el 01.05.2003. Pero sí en el mes de vencimiento falta el día correspondiente a la
fecha del mes inicial el plazo se cumple el último día de dicho mes. Por ejemplo: Un
negocio se celebra el 31.01.2003, por el plazo de un mes luego vencerá el 28 de
febrero, pero si se trata de un año bisiesto el 29 de febrero.
3.- Plazo por años Tratándose de un plazo fijado por años se rige por las reglas
establecidas para el cómputo por meses. Así por ejemplo: Si se celebra un acto
jurídico el 01 de Enero del 2002, por un plazo de 10 años vencerán el 01 de Enero del
2012.
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EL MODO O CARGO
1.- CONCEPTO.- El modo o cargo también denominado modus, carga o gravamen es una
determinación accesoria que puede acceder a un acto jurídico gratuito por el cual, al beneficiado
con un acto de liberalidad, ya sea intervivos como la donación o mortis causa como el legado, se
le impone un determinado encargo consistente en una obligación que restringe la ventaja
económica obtenida por dicho acto jurídico.
El monto del cargo ha de ser inferior a la que importa el beneficio, pues, de otro modo el acto
gratuito del que deriva la obligación del cargo se transformará en un acto oneroso, convirtiéndose
la obligación del cargo en la contraprestación de la ventaja obtenida. Esto no puede ocurrir, por
cuanto el cargo es sólo una limitación accesoria al beneficio que se obtiene de la liberalidad.
Por ejemplo: Juan dona a Andrés un inmueble valuado en la suma de $300,000.00 dólares
americanos, y le impone como carga o gravamen que Andrés se dedique al cuidado de la persona
y de los alimentos de su anciano abuelo Luis, cuyos gastos no serán menores a $300.00
mensuales. El anciano padece de cáncer y fallece 10 meses después.
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obligado del gravamen o cargo, y el beneficiario con el cargo, pueden exigir el cumplimiento
del cargo tal como lo señala el artículo 185º del C.C.
En el caso del imponente si se trata de una donación modal, puede ser el donante o sus
herederos , y si es un modo impuesto por testamento, por sus herederos o albaceas. Si el
cargo es de interés social su ejecución puede ser exigida por las autoridades competentes.
4.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO .- Para el cumplimiento del cargo puede señalarse plazo, de
no señalarse plazo convencional corresponderá fijarlo al juez, siguiendo las reglas del
procedimiento sumarísimo.
La obligación de cumplir el cargo puede o no tener carácter personalísimo, sino tuviera este
carácter y el obligado directamente no lo hubiera cumplido, tal obligación se transmitirá a los
herederos. Si tuviera carácter personalísimo deberá ser cumplido exclusivamente por quien
fue gravado con ésta modalidad, es decir , por el beneficiario del acto jurídico gratuito al que
se adiciona el cargo, pero si no hubiera llegado a cumplirlo y en estas circunstancias fallece
como esta obligación no es transmisible a los herederos a tenor de lo prescrito por el Art. 188°
del C.C., la adquisición gratuita quedará sin efecto y los bienes volverán al imponente del
modo o si hubiese fallecido a los herederos de éste.
El cargo es una modalidad que se practica con menor frecuencia que la condición y mucho
menos aún que el plazo.
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VIII SESIÓN
CONCEPTO .- Para el jurista Italiano Messineo, simular significa mentir ya sea por que se oculta,
en todo o en parte, una verdad o se hace aparecer como verdadera, una cosa que es falsa o por
que se hace aparecer a los ojos de terceros una verdad distinta a la real.
REQUISITOS
1.- Disconformidad entre lo que aparece como manifestación de voluntad con la voluntad real y
sincera de los declarantes.
2.- Concertación previa de los agentes o sujetos de la relación jurídica para dar a lo manifestado,
declarado y no querido, visos de autencidad con el propósito de engañar a terceros.
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2.2 SIMULACIÓN RELATIVA ILICITA.- La simulación tiene como una de sus características
el propósito de engañar a terceros, cuando éste engaño es malicioso, cuando es
perjudicial al derecho de terceros la simulación es ilícita.
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El código civil peruano vigente de 1984 difiere del Código Civil de 1936, porque en la
norma derogada se trataba la simulación absoluta. Los actores podían ejercer el uno
contra el otro la acción de nulidad por simulación; en cambio el Código Civil de 1984
vigente, establece una nueva posición conforme al artículo 193°, que establece “la
acción para solicitar la nulidad del acto simulado, puede ser ejercitada por cualquiera de
las partes, los que deben interponerlos durante su vigencia, por lo que, es de aplicación
los plazos prescritos, estipulados para las acciones de nulidad contenida en el Art.
2001° Inc. 1º, que fija un plazo de 10 años y de anulabilidad, según el Art. 2001° Inc. 4º,
que fija un plazo de 2 años, ya sea cuando se trata de simulación absoluta y de
simulación relativa, respectivamente.
2.- EFECTOS .- La nulidad por simulación trae consigo los siguientes efectos:
2.2 Si la simulación es relativa, hay que distinguir si se trata de una lícita o ilícita. En el
primer caso se anula el acto aparente, y el acto oculto surge haciéndose ostensible y
subsistiendo todos sus efectos. En el segundo caso tanto el negocio oculto como el
aparente quedan anulados sin efecto alguno, por consiguiente las cosas vuelven a su
estado anterior.
3.- PRUEBA DE LA ACCION .- La simulación debe ser probada por quien la alegue. Para ello se
puede ser recurrir a la prueba directa e indirecta.
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3.2. PRUEBA INDIRECTA .- El acto simulado se puede establecer por ciertos indicios,
presunciones, inferencias, circunstancias y podemos señalar las siguientes: relaciones
de parentesco muy cercanas entre las partes, clandestinidad del acto, imposibilidad
económica de una de las partes frente al compromiso realizado, naturaleza y cuantia de
las prestaciones como cuando se señala un precio insignificante .
El Art. 194° del C.C. vigente establece que la simulación no puede ser opuesta por
las partes, ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya
adquirido derechos el titular aparente. Esta norma protege sólo al tercero de buena fe que
haya adquirido a título oneroso algo de un simulante. Por consiguiente, el adquiriente de
mala fe ya sea a título oneroso o gratuito no puede acogerse a la inoponibilidad, en todo
caso, su situación se rige por la prescripción extintiva de la acción o por la usucapión, por lo
que, mientras no se dé estas prescripciones la parte interesada no podría recuperar el bien
mediante una acción reivindicatoria o una nulidad.
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IX SESION
1.- CONCEPTO
Fraude es la conciencia del perjuicio que se causa al acreedor al devenir insolvente el deudor.
Insolvente es la persona que no tiene solvencia económica, que carece de patrimonio, bienes
o riquezas.
El fraude en el acto jurídico está directamente vinculado a las relaciones Jurídicas de carácter
obligacional o creditoria. Estas relaciones tienen siempre dos sujetos: un acreedor y un
deudor. El fraude es un acto jurídico real y verdadero, cuyos efectos son queridos por los
sujetos y consiste en la enajenación de bienes a título oneroso o gratuito que realiza un
deudor denominado fraudator para evitar que su acreedor pueda ejecutar sus bienes
haciéndose pago de sus créditos
2.1 CONCEPTO
La acción pauliana o revocatoria es la facultad que otorga el ordenamiento civil al
acreedor para solicitar al juez se declare la ineficacia del acto de disposición que pone
en peligro el cumplimiento de la obligación por parte del deudor sin que sea necesario
que éste haya actuado fraudulentamente, y solo hasta por el monto que garantice el
cumplimiento de la obligación.
Con la acción pauliana el acreedor no busca en realidad la revocación del acto
jurídico fraudulento sino la declaración de su ineficacia. Al declararse ineficaz el acto
jurídico es inoponible al acreedor demandante .
El acto de disposición realizado entre el deudor y el tercero adquiriente es valido y
eficaz, y podrá este último exigir la restitución del importe amparándose en el Art.
1222 del Código Civil.
La Acción Pauliana obedece al propósito de proteger al acreedor frente a su deudor
declarando ineficaz el acto jurídico practicado por el fraudator con un tercero en
perjuicio del acreedor y según los requisitos establecidos por el Art. 195 del C.C.
vigente. La finalidad de la acción es declarar la ineficacia del acto fraudulento en la
medida en que perjudica los derechos del acreedor.
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Richard Villavicencio Saldaña
2.2 CARACTERÍSTICAS
1° Es la facultad establecida en el ordenamiento civil que tiene los acreedores para
garantizar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor.
2° Sólo beneficia al acreedor que ejercita la acción.
3° Declarado ineficaz el acto de disposición por el juez competente, se convierte en
inoponible para el acreedor accionante.
4° Se interpone excepcionalmente, solo cuando la obligación del deudor no está
suficientemente garantizado.
5° El fín de la interposición de la acción por parte del acreedor no persigue el cobro
del crédito, sino que el deudor no disminuya su patrimonio para poder cumplir con
la prestación al acreedor.
6° La acción se dirige contra el deudor y el tercero adquiriente.
7° Para interponer la acción el acto de disposición debe ser susceptible de ser
valorado económicamente.
8° Debe preexistir una obligación entre el acreedor y el deudor respecto del acto de
disposición realizado por el deudor.
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Richard Villavicencio Saldaña
acreedor era anterior al acto impugnado. Esto nos lleva a considerar otra
situación, si es procedente la ineficacia del acto anterior al nacimiento del crédito
también lo es en el acto simultáneo por lógica elemental.
Por ello Messineo afirma que por igual motivo está protegido por
la acción pauliana, un crédito que haya nacido simultáneamente al negocio de
disposición fraudulenta cuando se le de la dolosa pre-ordenación.
3° En relación con el tercero adquiriente, tratándose de actos a título
oneroso se requiere:
a) Que el tercero tenga conocimiento del perjuicio causado a los derechos
del acreedor, y
a) En los casos del acto anterior o simultáneo al nacimiento del crédito que haya
conocido la pre-ordenación dolosa, es decir, que actúe con mala fe.
Para nosotros la acción pauliana no es una acción que persiga la nulidad del acto de
disposición, sino que se declare la ineficacia del mismo, es decir que carezca de
fuerza o eficiencia para lograr sus efectos. Además, el acto jurídico es válido porque
cuenta con todos los elementos esenciales, por otro lado, no está afectado de vicio
sustancial alguno.
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2.6 PRESCRIPCIÓN:
Según lo establecido en el inc. 4° del artículo 2001 del Código Civil vigente, la acción
revocatoria prescribe a los dos años; tratándose de renuncia a la herencia, la acción
prescribe a los tres meses, de acuerdo con lo previsto por el artículo 676 del código
acotado.
El Art. 197° del C.C. de 1984 expresa que la declaración de ineficacia del acto, no perjudica
los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros subadquirientes de buena fe, esto
significa contrario sensu, que la declaración de ineficacia sí perjudica los derechos adquiridos
a título gratuito y a título oneroso cuando hay mala fe de parte de los terceros
subadquirientes.
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X SESIÓN
1.- CONCEPTO
Para los Mazeaud el error es tener una opinión contraria a la realidad. Según Stolffi, el error
consiste en la falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la
equivocación.
Messineo afirma que el error consiste en una falsa representación y por ende en un falso
conocimiento de la realidad.
El error está equiparado con la ignorancia o falta de cualquier noción sobre un determinado
hecho. Pero el error opera como motivo y por ello se puede llamar error – motivo o error –
vicio y contribuye a determinar la voluntad.
El error como vicio de la voluntad está referido a la función cognoscitiva del sujeto o de la
persona de la relación jurídica civil, ya que se trata de la ausencia de conocimiento o de un
conocimiento equivocado. Por el primero tenemos la ignorancia y por el segundo el error.
Jurídicamente hablando la ignorancia se equipara al error.
El error como vicio de la voluntad es el desacuerdo inconsciente entre la voluntad intima y la
voluntad manifestada o declarada..
En conclusión hay error cuando un sujeto de derecho o persona de una relación
jurídica civil, en forma espontánea sin que nadie lo induzca o coacte tiene un falso
concepto, inexacto o equivocado sobre una persona, cosa o del derecho, celebrando
en dichas condiciones el acto jurídico. Por ejemplo: Comprar un reloj creyendo que es de
oro, cuando en realidad se trata de un reloj enchapado o bañado de oro.
2.- CARACTERISTICAS
a) Se trata de una divergencia inconsciente entre la voluntad real y la manifestación o
declaración de la voluntad.
b) La divergencia es resultado de una ausencia de conocimiento o de un conocimiento
equivocado en la formación de la voluntad intima del declarante.
c) El declarante incurre en error espontáneamente por sí solo.
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EL DOLO
CONCEPTO.- Para los Mazeaud el dolo se trata de un error, pero constituido por el hecho de la
otra parte. Es un hecho provocado, un engaño, la víctima del dolo no solo se engaña sino que ha
sido engañada. Stolffi sostiene que el dolo es el error provocado engañando a otro y constituye
una causa por si suficiente para la anulabilidad del negocio. El dolo consiste, para el tratadista
Italiano, en el artificio utilizado para engañar a una persona provocando en ella un error o
aprovechando el error en que ella misma se halla, a fin de inducirla a realizar un acto jurídico en
perjuicio de su persona y para obtener ventajas económicas, por tal razón es contrario a las leyes
de la honestidad.
Espín sostiene que el dolo consiste en una maquinación para engañar a una persona logrando
que manifieste su voluntad de realizar un acto jurídico que no hubiese celebrado sin el engaño o
al menos lo hubiera hecho en condiciones más favorables.
En conclusión, el dolo es la argucia, el artificio, la maquinación, la artimaña utilizada por una parte
para inducir a la otra en error o aprovechando el error en que la mismo se halla para celebrar en
esas condiciones un acto jurídico, obteniendo de este modo ventajas económicas, pues, de no
haber mediado el error el otro sujeto de la relación jurídica civil no habría realizado el acto jurídico
o lo hubiera concertado en condiciones más favorables. Por ejemplo: Si le venden a uno vinagre
por vino.
INTIMIDACIÓN
1.- CONCEPTO.- La intimidación también denominada violencia moral o vis compulsiva, según
Covielo es la amenaza de un mal que infundiendo temor en el ánimo de una persona lo
induce a realizar un acto jurídico que de otra manera no habría realizado.
Para que exista la intimidación es necesario que la amenaza sea grave e injusta. La amenaza
es grave cuando el mal es de tal índole que produce serio temor en una persona sensata,
esto es, en una persona que no es de ánimo heroico ni tampoco pusilánime, sino dotada de
una fortaleza común y ordinaria.
La intimidación influye sobre el proceso volitivo con la amenaza de un mal que infundiendo
temor hacer surgir un motivo que no debía operar. Sitúa a la voluntad ante una alternativa, lo
coloca en la necesidad de escoger entre la conclusión del acto jurídico y el riesgo de sufrir el
mal amenazado.
A diferencia de la vis absoluta en la intimidación hay manifestación de voluntad pero no está
acorde con la voluntad real, porque es contraria a sus intereses, por ello hay vicio de la
voluntad.
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La intimidación afecta el discernimiento, a la libertad para decidir sin coacción alguna, en ello
se diferencia del error y del dolo que afectan la función intelectual o cognoscitiva.
2.- REQUISITOS
Para que la violencia moral produzca la anulabilidad del Acto Jurídico de conformidad con el
Art. 221° del C.C. Inc. 2º se necesita de los siguientes requisitos:
1. Que la intimidación este fundada en un temor racional y cierto.
2. El mal con el que se amenaza al sujeto de la relación jurídica civil debe ser inminente, o
sea, de próxima e inmediata ejecución. La amenaza debe ser injusta y no debe consistir
en el ejercicio de un derecho, como por ejemplo: cuando el acreedor amenaza al deudor
en caso de no cumplir con su obligación con declarársele en quiebra o insolvencia. Sin
embargo en esta hipótesis puede haber intimidación, cuando el medio justo en si mismo
se dirige a un fin injusto.
3. Para considerarse como vicio de voluntad debe necesariamente recaer el mal, con que se
amenaza, en la propia persona del declarante o en su cónyuge o en sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado (biznieto) o de afinidad hasta el segundo grado
(suegro, cuñado). Tratándose de otros sujetos o personas relacionados el intimidado,
como el caso de la novia, es el juez el que debe determinar la existencia de la
intimidación.
4. El mal con que se amenaza puede también recaer en los bienes del declarante.
LA VIOLENCIA
1.- CONCEPTO
La violencia entendida como violencia propia también denominada absoluta o vis absoluta,
consiste en una fuerza irresistible, apabullante, incontenible e incontrolable, por lo cual
físicamente se doblega al sujeto de la relación jurídica civil de tal manera que en realidad se
elimina su voluntad poniéndolo fuera de si, como por ejemplo: cuando se hipnotiza, se
embriaga, o se droga a una persona obligándolo a celebrar un acto jurídico, tal sería el caso
cuando se le conduce la mano por la fuerza para que firme y realice un acto jurídico.
El sujeto de derecho puede resistirse, pero la fuerza que se ejerce sobre el puede mas. De
acuerdo a este concepto se llega a la conclusión que la violencia no constituye un vicio de la
voluntad tal como lo considera el ordenamiento jurídico nacional. En la violencia hay ausencia
de voluntad, por lo que, no se tiene manifestación de voluntad. Por lo tanto, no hay voluntad
viciada como en el error o en el dolo.
La doctrina siguiendo a la vis absoluta del Derecho Romano, se ha orientado a señalar como
efecto de la violencia la nulidad del acto jurídico por ausencia de la voluntad..
El Código Civil Vigente de 1984, al igual que el Código Civil derogado de 1936, considera a la
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violencia como causal de nulidad relativa, según el art. 221° Inc. 2º del C.C. que incluye a la
violencia ejercida por un tercero.
2.- REQUISITOS.-
1. Que, la violencia esté fundada en una coacción física que obliga a actuar al sujeto de
derecho fuera de sí sin conciencia de sus propios actos.
2. Que, la violencia se genere no solo por los actos ejercidos por el otro sujeto de la
relación jurídica civil, sino también realizados por terceros que violentan la voluntad de
una de las partes.
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XI SESION
1. CONCEPTO
La nulidad es una sanción legal, una sanción civil, cuando el acto jurídico se celebra sin los
requisitos de validez, o cuando se celebra con perturbaciones o distorsiones, que lo priva de
su existencia, validez y eficacia jurídica .
La nulidad, como sanción, puede alcanzar a la generalidad de los actos jurídicos, pues se
funda, una veces, en consideraciones o intereses de orden público y, otras, en intereses
privados, siendo estos fundamentos, precisamente, los que permiten distinguir la nulidad en
absoluta y relativa.
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artículo 1358°.
3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable.
4.- Cuando su fin sea ilícito.
5.- Cuando adolezca de simulación absoluta.
6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
7.- Cuando la ley lo declara nulo.
8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa.
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Tratándose de los incapaces absolutos en razón de su minoría de edad, el inc. 1° del art.
43°, hace una salvedad que es distinta de la que hace el inc. 2° del Art. 219°. La salvedad
del art. 43° se refiere a “aquellos actos determinados por la ley”, los previstos en el art.
455° y en el art. 457° y el Art. 1358° del C.C.
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constituye en requisito de validez y debe ser obligatoriamente observada por las partes
para celebrar el acto jurídico bajo sanción de nulidad. La inobservancia de la formalidad
establecida por la ley genera la nulidad del acto jurídico.
3.2 LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO PUEDE SER ALEGADA POR QUIENES TENGAN
INTERES O POR EL MINISTERIO PUBLICO
El legítimo interés para la declaración de la nulidad absoluta la tienen las partes y pueden
tenerlo, además, los terceros, así como el Ministerio Público, y aún, el órgano
jurisdiccional que puede declarar la nulidad de oficio, pues el acto es nulo ipso jure.
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Parecido al caso de nulidad absoluta, la ley declara al acto jurídico como un acto
anulable expresamente.
La consecuencia del acto jurídico anulable es hacer desaparecer las consecuencias del
acto o contrato. En efecto, el acto se tendrá como no realizado, a partir de la sentencia
consentida y ejecutoriada que declare su anulabilidad. Si el acto se ha ejecutado, la
anulabilidad declarada judicialmente retrotraerá las cosas al estado anterior.
Se refiere a la anulabilidad del acto jurídico. Al respecto, la última parte del artículo 222°
del C.C., establece que la nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser
alegada por otras razones que aquellas en cuyo beneficio lo establece la ley. En
consecuencia no puede ser declarado nulo de oficio y tampoco puede intervenir el
Ministerio Publico. Ejemplo: Si A y B celebran un contrato donde B actúa con dolo. Solo A
y sus herederos pueden incoar la acción de anulabilidad.
El articulo 223° del C.C., prescribe los casos donde intervienen varios sujetos en una
relación jurídica civil, y en los que las prestaciones de cada uno de ellos vayan dirigidos a
la consecución de un fin común. La nulidad que afectó al vínculo jurídico de una sola de
las partes no importará la nulidad del acto, salvo que la partición de ella deba
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Richard Villavicencio Saldaña
considerarse como esencial de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo: si tres
personas A, B y C, forman una sociedad comercial cuya razón social lleva el apellido de
uno de ellos “Villavicencio y Cía.”, supongamos que A representa a Alvarez Calderón, éste
último apellido será esencial si al celebrar el pacto social y el acto jurídico los sujetos de
derecho se obligaron a colocar dicho apellido como razón social, en consecuencia nos
encontraríamos frente a un acto anulable.
El articulo 224° del C.C. describe la nulidad de una o mas disposiciones de un acto
jurídico, que no perjudica a las otras, siempre que sean separables.
Puede ocurrir que el acto jurídico se encuentre afectado de nulidad relativa de una o mas
disposiciones. Entonces, cuando las disposiciones impugnables son separables de las
inimpugnables, la nulidad que padecen las primeras no quita su validez a las segundas.
Ejemplo: si se vende varias cosas por una misma escritura, fijándose independientemente
los precios de ellas, la nulidad respecto de una de ellas, no tiene porque arrastrar la
nulidad de las otras.
El último párrafo del articulo 224° del C.C. prescribe que la nulidad de la obligación
principal conlleva la nulidad de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no
origina la de la obligación principal. Esto reposa en el principio de que “lo accesorio sigue
la suerte del principal”, pues la obligación principal tiene autonomía entitiva, no está sujeta
a la suerte de una obligación que esta subordinada a ella. La obligación accesoria por el
contrario, no se concibe sino en función de la existencia de un obligación principal.
Ejemplo: si Juan presta una cantidad de dinero a Pedro, y para asegurar el pago Luís se
ofrece como fiador, y la obligación mutuaria entre Juan y Pedro es nula, la obligación de
Luis para Juan es automáticamente nula también, ello no hace que la obligación por el
préstamo sea nula.
El articulo 225° del C.C. establece que no debe confundirse el acto con el documento que
se recibe para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo.
El articulo 226° del C.C. se refiere a la incapacidad de uno de los declarantes, tal
incapacidad no puede ser invocado por la otra parte, en su propio beneficio , salvo cuando
es indivisible el objeto del derecho de la obligación común.
Sobre la indivisibilidad del objeto o de la obligación, hay que entenderla en el sentido de
que una persona incapaz junto con otra capaz, celebran un acto jurídico con otra persona,
que viene a ser la otra parte contratante dentro de una relación jurídica civil. Ejemplo: Si A
es incapaz y B es capaz, en su condición de condóminos, venden una casa a C, la
anulabilidad puede ser solicitada por B, con relación a toda la venta de la casa comprada
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Richard Villavicencio Saldaña
El articulo 226° del C.C. establece una limitación que cuando se declare la nulidad o
anulabilidad de un acto por incapacidad de una de las partes, el efecto de tal
pronunciamiento es de que las cosas deban reponerse al estado anterior en que se
celebró el acto jurídico, restituyéndose los declarantes recíprocamente lo que hubieran
recibido por dicho acto, no estando obligado el incapaz a restituir a la otra parte si
malgastó, disipó o perdió el objeto o bien materia del acto jurídico.
Este es un castigo que sobreviene al capaz por haber contratado con un incapaz.
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Richard Villavicencio Saldaña
XII UNIDAD
1. CONCEPTO
La confirmación es un acto jurídico en virtud del cual se convalida otro acto jurídico, que por
adolecer de un vicio o causal de nulidad relativa puede ser anulado. Sólo procede en los
actos jurídicos anulables, es decir, la nulidad absoluta constituye una sanción más rigurosa al
fundamentarse en consideraciones de orden público, razón por la cual no es subsanable en la
confirmación. La nulidad relativa se fundamenta en la protección de intereses privados, por lo
que el legitimado para accionar puede no hacerlo y confirmar el acto viciado .
2. CLASES DE CONFIRMACIÓN
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Richard Villavicencio Saldaña
La confirmación tácita puede ofrecer serias dificultades para establecer si hay o no hay
voluntad confirmatoria en el sujeto de derecho de la relación jurídica civil.
3. EFECTOS DE LA CONFIRMACIÓN.
Es conveniente señalar que, si acto jurídico es anulable e impugnable por varias causales,
distintas unas de otras, y, la confirmación se produce solo con respecto a una de ellas, no
desaparecerá la impugnación del acto jurídico por las otras causales.
4.1 La ratificación
Es un acto jurídico que unilateralmente otorga el representado para aceptar o
aprobar el acto celebrado en exceso por su representante o en violación de las
facultades de las que la había investido.
La confirmación es un acto que se celebra con la finalidad de subsanar los vicios
o defectos de un acto anulable. Mientras que la ratificación es un acto jurídico que
se celebra con la finalidad de convalidar la actuación de quien ejerció la
representación excediendo las facultades que le habían sido conferidas o
violándolas, o de quien se arrogo una representación que no le había sido
conferida.
Por el acto ratificatorio se subsana la falta de consentimiento que previamente
debió prestarse y se aceptan los efectos del acto jurídico celebrado de manera
anómala o irregular, librándose de responsabilidad al representante que se
excedió o violó las facultades conferidas.
4.2 Reconocimiento
Es un acto jurídico mediante el cual se admite la existencia de una obligación
preexistente. Se trata desde luego de una obligación nacida de un acto válido,
porque si no lo fuera, por causa de nulidad relativa sería una confirmación. En ello
radica la diferencia y de este modo en el reconocimiento la obligación que se
reconoce emerge de un acto válido mientras que en la confirmación sé está frente
a un acto anulable que se convalida precisamente con el acto confirmatorio. El
código civil se ocupa del reconocimiento en el libro de las obligaciones y en el Art.
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Richard Villavicencio Saldaña
1205° precisa que el reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto
intervivos.
4.3 La Transacción
Es un acto jurídico mediante el cual las partes haciéndose concesiones recíprocas
deciden sobre algún aspecto dudoso o litigioso que nace de un acto jurídico que
ha dado lugar al establecimiento de un vínculo contractual generando
obligaciones, a fin de evitar un pleito que podría promoverse ó ponerle fin a uno
ya promovido. La transacción viene a ser un acto abdicativo de derechos por las
partes que la celebran, mientras que la confirmación es abdicativa solo por quien
está en posibilidad de ejercitar la acción de anulabilidad por causal que lo
legítima. El Código Civil se ocupa de la transacción en el libro de las obligaciones.
Según el art. 1302° por la transacción las partes haciéndose concesiones
recíprocas deciden sobre un asunto dudoso o litigioso evitando el pleito que
podría promoverse. La transacción tiene valor de cosa juzgada y según el artículo
1303° del Código Civil, si la obligación dudosa fuera anulable y las partes
conociendo el vicio la celebran, tiene validez la transacción, lo que desde luego no
puede ocurrir si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, es más el art. 1309°
permite celebrar a las partes de una relación jurídica obligacional la transacción si
la cuestión dudosa o litigiosa deriva de la nulidad de la obligación sí ambas partes
expresamente lo manifestaran, dicha transacción será valida.
5. EL ACTO NULO NO PUEDE SER CONFIRMADO
La nulidad absoluta es insubsanable y por eso el acto nulo no puede convalidarse mediante la
confirmación, por cuanto el acto jurídico nulo carece de los requisitos de validez contemplados en
el Art. 140° del Código Civil.
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Richard Villavicencio Saldaña
XIII Sesión
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
1. Código Civil de 1852
Es el primer Código Civil del Perú, promulgado el 29 de Diciembre de 1851, entró en vigencia el
28 de julio de 1852.
Es un código romanista, pese a que en esa época el Código Civil francés de 1804 ejercía una
influencia en la doctrina y la legislación civil nacional y comparada. Pese a ello, según Jorge
Basadre Grohman la comisión redactora del Código Civil de 1852 siguió la sistemática de las
Institutas de Gayo y no la sistemática del Libro Terceo del Código napoleónico.
El Código Civil de 1852 no reguló la teoría del acto jurídico, sin embargo al desarrollar
legislativamente los contratos se incluyeron materias que posteriormente conformarían el
contenido del acto jurídico en el Código Civil de 1936.
El Código Civil de 1852 rigió hasta el 13 de noviembre de 1936, siendo derogado por el Art.
1823 del Código Civil de 1936. Tuvo una vigencia de 84 años.
La Comisión redactora del Código Civil de 1936 ubico a la teoría del acto jurídico dentro del
derecho de las obligaciones. Como sostiene Fernando Vidal Ramírez, en su libro “El acto
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Richard Villavicencio Saldaña
jurídico en el Código Civil Peruano”, esta ubicación “pudo conducir a considerar al acto
jurídico como una categoría subordinada al derecho de las obligaciones. Sin embargo,
no podía ser así ya que en todo caso, son las obligaciones las que quedan subordinadas
a los actos jurídicos…”.
El Código Civil de 1936 tuvo una marcada influencia del Código Civil francés de 1804, del
Código Civil Argentino de Velez Sarsfield, así como del Código Civil de Brasil.
EL LIBRO II DEL ACTO JURÍDICO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984 Y LOS AVANCES CON
RESPECTO AL CÓDIGO CIVIL DE 1936
Es el tercer Código Civil del Perú, promulgado el 24 de Julio de 1984, entró en vigencia el 14 de
Noviembre de 1984. Rige hasta la actualidad.
El Código Civil de 1984 consta de un título preliminar, con 10 artículos en numeración romana, y con
10 libros que contienen 2122 artículos, algunos de ellos derogados y otros modificados.
El código Civil de 1984 regula a la teoría del Acto Jurídico en el Libro II, desde el artículo 140 hasta
el artículo 232. Con respecto al Código de 1936 regula independientemente el acto jurídico en el
libro II y el derecho de las obligaciones en el libro V.
El concepto de acto jurídico se inspira en el Código de 1936, pero es una reproducción de la
definición del negocio jurídico del Código Civil alemán.
Con respecto al Código Civil de 1936, el Código Civil de 1984 introduce dos materias como son la
representación en los actos jurídico y la interpretación del acto jurídico.
El Código Civil de 1984 tiene una marcada influencia del Código Civil italiano de 1942 y en menor
escala el Código Civil francés de 1804, del Código Civil de Argentina y del Código Civil de Brasil.
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Richard Villavicencio Saldaña
XIV Sesión
Por Ley Nº 26394, se creó una Comisión encargada de elaborar un anteproyecto de Ley de
Reforma del Código Civil, integrada en la forma que estableció dicha ley. Posteriormente, por Ley
Nº 26673 se modificó la constitución de la Comisión, estableciéndose que tendría cinco
representantes del Poder Legislativo designados por la Comisión de Constitución, uno de los
cuales debía presidirla, y ocho representantes del Poder Ejecutivo designados por el Ministerio de
Justicia. Finalmente, por Resolución Ministerial Nº 460-2002-JUS, publicada el 03 de diciembre de
2002, se reconstituyó la Comisión y se designó como sus miembros a los doctores:
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Richard Villavicencio Saldaña
A este grupo de trabajo se sumó el doctor Hugo Forno Flórez, quien fue nombrado como consultor
mediante Resolución Ministerial Nº 239-2004-JUS, del 07 de mayo de 2004. Como asesor y
secretario de la Comisión ha actuado el doctor Carlos Soto Coaguila, quien fuera designado por
Resolución Ministerial Nº 260-2003-JUS, del 04 de julio de 2003.
Con la última composición, la Comisión se reunió semanalmente en el local del Ministerio de
Justicia, siendo el temperamento y acuerdo unánime del grupo de trabajo proponer únicamente
las modificaciones necesarias o urgentes al Código Civil de 1984.
Como fruto de su trabajo y luego de ochenta y cinco (85) sesiones semanales, la Comisión ha
aprobado reformas al Título Preliminar y a los Libros de Exposición de Motivos del Anteproyecto
de Enmiendas al Código Civil de 1984: Personas, Acto Jurídico, Reales y Derecho Internacional
Privado, así como a la Sección Sexta, Responsabilidad Extracontractual, del Libro de Fuentes de
las Obligaciones.
En la actualidad, la Comisión continúa con el estudio de las modificaciones que se propondrán a
los Libros de Familia, Sucesiones, Obligaciones, Fuentes de las Obligaciones (excepto
Responsabilidad Extracontractual), Prescripción y Caducidad, y Registros Públicos.
El anteproyecto de reforma del Código de Civil de 1984, ha sido publicado en el Diario Oficial El
Peruano y en la página web www.minjus.gob.pe para conocimiento del público y discusión en los
foros académicos y en las aulas universitarias. En este contexto, se reproduce la exposición de
motivos del Libro II del Acto Jurídico y las propuestas de modificación normativa de dicho libro.
LIBRO II
ACTO JURIDICO
En total, se ha modificado veintisiete artículos y se ha agregado uno. Las modificaciones han
obedecido, principalmente, a la necesidad de adecuarse a los cambios efectuados en otros libros;
a corregir imprecisiones u oscuridades y contradicciones, y a liberar de exigencias y requisitos, a
veces exagerados.
En lo que concierne a los requisitos de validez, son destacables los cambios respecto a la
capacidad y sobre la formalidad.
En lo que atañe a la representación, aparte de corregir el abstruso texto del artículo 148, se
facilita la revocación del apoderamiento otorgado por varios sujetos a que alude el artículo 150.
Novedad importante es la regulación propuesta para el pacto de irrevocabilidad, que por su
severa redacción actual causa tantas complicaciones y dificultades, dificultando o entorpeciendo
la contratación. También se reduce la exigencia de la formalidad cuando se trata de
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TITULO III
Representación
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representados.
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1.Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras,
atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
2.Cuando el acto contenga una disposición explicativa, se entenderán incluídos en ella los
supuestos a los que según las circunstancias tal disposición pueda razonablemente aplicarse.
3.El acto jurídico y cada una de sus disposiciones deben interpretarse en el sentido en que
puedan tener algún efecto, y no en aquél según el cual no tendrían ninguno.
TITULO VI
Simulación
Artículo 191.- Simulación relativa
Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el
acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y formalidad.
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TITULO IX
Nulidad
Artículo 219.- Causales de nulidad
El acto jurídico es nulo:
1. Cuando falta la manifestación de voluntad del sujeto o éste carece de
discernimiento.
2.Cuando se ha celebrado por las personas a las que se refiere el artículo 43, salvo lo dispuesto
en el artículo 1358 o disposición legal diferente.
3.Cuando su objeto es física o, en su caso, jurídicamente imposible o cuando es indeterminable.
4.Cuando su finalidad es ilícita.
5.Cuando es aparente por simulación absoluta o relativa.
6.Cuando no reviste la formalidad prescrita con carácter imperativo o bajo sanción de nulidad.
7.Cuando la ley lo declara nulo.
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la nulidad no podrá ser alegada por las partes que con conocimiento del vicio hubiesen ejecutado
el acto en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la
intención de renunciar para sí a la acción de nulidad.
2.Si el Juez advierte la existencia de una nulidad que no es materia de las pretensiones
demandadas, la pondrá en conocimiento del Ministerio Público y de las partes. En ningún caso,
el Juez puede declarar la nulidad de oficio.
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XV Sesión
El Código Civil de Francia fue promulgada por Napoleón Bonaparte en 1804, rige hasta la
fecha. Es conocido con el Código Civil de Napoleón. Inspiró e influyó en la codificación civil
de otros Estados tanto en Europa como Latinoamérica, a lo largo del todo el siglo IXX, hasta
la promulgación del Código Civil Alemán.
El Código Civil francés no reguló la teoría del acto jurídico. Reguló la teoría de la convención
como un concepto genérico, estableciendo una relación de género respecto del contrato, es
decir, la convención es el género y el contrato la especie en consecuencia todo contrato es
una convención pero no toda convención es un contrato. Esta teoría puede explicar y
aplicarse a los actos bilaterales resultados de la voluntad privada, sin embargo no era
suficiente para aplicarla a los actos unilaterales de la voluntad privada.
Respecto de los derechos y las obligaciones no originadas en la ley, los redactores del
Código Civil napoleónico estuvieron influidos por el derecho romano en el sentido que todo
derecho u obligación tenía como fuente inmediata la ley, el contrato, el cuasi-contratos, los
delitos y los cuasi-delitos.
La BGB, conocido como el código civil de Alemania fue promulgada en 1896. Entró en
vigencia y rige hasta la actualidad desde el primero de enero de 1900. Fueron sus
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precursores los pandectistas, escuela jurídica que se caracterizó por investigar los
fundamentos del derecho civil en los textos genuinos del derecho romano. Entre los
redactores del Código Alemán se encuentra Windscheid.
El código civil alemán regula la teoría del negocio jurídico, innovando al derecho civil en
muchas materias jurídicas. Establece una distinción entre conceptos generales y especiales,
considerando al negocio jurídico como un concepto general que designa “todo acto de
voluntad de una o varias personas destinado a producir un efecto jurídico privado”.
El Código Civil alemán al regular la voluntad privada distingue claramente que el concepto de
negocio jurídico se aplica tanto a los actos bilaterales como los unilaterales. Esto permite
establecer que el negocio jurídico es el género y el contrato es una especie dentro del
negocio jurídico
El Código Civil Alemán ejerció una fuerte influencia en la codificación civil europea y de
Latinoamérica a lo largo de todo siglo XX.
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c) EL CÓDIGO CIVIL DE ITALIA:
El código civil de Italia fue promulgado el 16 de marzo de 1942. Rige hasta la fecha, con
algunas modificaciones desde el 21 de abril de 1942.
El Código italiano regula la teoría del contrato. No regula el concepto del negocio jurídico al
contrario del código civil alemán, el código civil italiano reguló al contrato como una categoría
rectora que puede aplicarse a los actos unilaterales intervivos con contenido patrimonial,
según expone el art. 1324 de dicho código, y a los actos bilaterales o plurilaterales
patrimoniales, que nacen de la voluntad privada en general.
El Código civil italiano se ha constituido un modelo para los sectores académicos y de juristas
que plantea la unificación del derecho privado, por cuanto más que un código civil es un
código de derecho privado.
El Código Civil de Argentina fue promulgada en 1869. Entró en vigencia y rige hasta la fecha
con modificaciones desde el primero de enero de 1871. Sin embargo, en la actualidad, un
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El Código Civil de Argentina fue redactado por el jurista Dalmacio Velez Sarsfield. El Código
Civil argentino introdujo y regula la teoría del acto jurídico conjuntamente con la teoría de los
hechos jurídicos.
Entre las fuentes del Código Civil de Argentina se encuentra el Derecho Romano, el código
napoleónico y algunos autores del movimiento pandectista alemán como Savigny, los
proyectos del código civil del Brasil, el proyecto de código civil chileno de Andrés Bello.
Para la doctrina argentina el Concepto de acto jurídico, anterior del concepto del negocio
jurídico alemán, los ha llevado a considerar que ambos conceptos se corresponden
mutuamente. Sin embargo, algunos consideran que el acto jurídico es el género y el negocio
jurídico es la especie.