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DERECHO COMERCIAL — MIZRAJI-PARADIS
RESUMEN 1º PARCIAL
El comercio estaba materializado a través del trueque (no había moneda). En un principio,
esta forma de cambio era individual. Con el tiempo aparece la cuestión de que varias
personas terminan produciendo lo mismo, es decir, surge la competencia. Para evitar la
competencia, las personas que producían lo mismo se unieron, formando sociedades
(aunque no se conocían con este nombre), las cuales tenían un fin de lucro. Del resultado de
este intercambio, se distribuían entre ellos la ganancia.
Los fenicios hicieron del comercio la base de una política. Se dedicaron a la navegación, con
tanto éxito que llegaron a ser considerados especialistas en la materia, mediante la cual
efectuaban el traslado de mercadería. Sin embargo, todavía no existía un Derecho especial
para regular la materia comercial.
Con el crecimiento y evolución del comercio, comenzó a necesitarse una regulación de la
actividad:
— Contenido: las leyes y normas estaban numeradas del 1 al 282 e incluían reglas
sobre: jerarquización de la sociedad (hombres libres, siervos, esclavos); precios
(honorarios de profesionales variaban según jerarquía social); salarios (variaban
según la actividad); responsabilidad profesional; funcionamiento judicial (justicia
impartida por tribunales; se puede apelar al rey; fallos deben plasmarse por
escrito); penas (escala penal según delito/crimen, basada en la “Ley del Talión”).
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● Ley de las XII Tablas: (451 AC — Roma) texto legal que contenía normas para regular
la convivencia del pueblo romano. No queda indicio alguno de su existencia más allá
de las numerosas referencias que hacen a ellas los autores antiguos (algunos autores
consideran que tuvieron vigencia hasta la sanción del Código Justiniano, otros que
fueron normas de menor vigencia, ya que su período de aplicación fue muy corto). La
ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y, posteriormente, en 12 planchas de
bronce que se expusieron en el foro/plazas para que todos los ciudadanos pudieran
verlas. El historiador Tito Livio dijo de ellas que eran la fuente de todo el Derecho
Romano, tanto Público como Privado (aunque algunos autores consideran que su
contenido regulaba en su mayoría el Derecho Privado, dejando de lado el Público, el
cual casi no existía o era muy precario). El orador y abogado Cicerón afirmó que los
niños aprendían su contenido de memoria. Era muy riguroso, oral y consuetudinario.
Sus normas no sólo estaban basadas en la actividad comercial, sino que se
relacionaban también con las cosas que pasaban entre los ciudadanos. Los conflictos
eran resueltos por los comerciantes más importantes (no había organismos ni palacios
de justicia).
— Contenido: tablas I-II-III - Derecho Procesal Civil (se presentaba el conflicto, se
producía la prueba y luego se dictaba sentencia); tablas IV-V - Derecho de Familia
y Sucesiones (paterfamilia; curatela; tutela de menores; menores y mujeres
huérfanas; formas de velatorio y cremaciones; plazos de luto); tablas VI-VII -
Derecho de Obligaciones y Derechos Reales (derechos que tenían aquellos que
realizaban una actividad y la obligación de la otra parte de cumplir; transmisión de
propiedad); tablas VIII-IX - Derecho Penal (delitos; a mayor delito mayor pena);
tabla X - Derecho Sacro (orden de la vida interna de la ciudad); tablas XI-XII -
Tablas de los Injustos (normas suplementarias: se prohibía el matrimonio entre
patricios y plebeyos).
Para la solución de los conflictos se formaban tribunales integrados por comerciantes que
realizaban diferentes actividades, aunque sólo los más importantes (los que más producían).
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Los autores comienzan a marcar la diferencia entre Derecho Comercial y Derecho Mercantil.
Si bien ambos conceptos son iguales en contenido y naturaleza, el origen de los nombres es
distinto: el Mercantil surgió primero y se llama así ya que en esa época no había normas o un
criterio homogéneo de aplicación, tomándose en cuenta lo que sucedía en los mercados. El
Comercial se llama así a partir de que comienzan a existir normas.
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A partir del siglo XVI comienza a aparecer en Europa un incipiente capitalismo primitivo a
modo de incentivo de la producción. Los artesanos comenzaron a asalariar a otros artesanos,
pasando de una economía de carácter individual a otra de carácter doméstico. Algunos
maestros dejan de trabajar personalmente en la producción y se convierten en capitalistas
propiamente dichos, entregados a tareas de supervisión, dirección, admisión de empleados,
compra y venta de materias primas necesarias para la producción. La explotación agrícola
deja de ser una mera explotación de tierras comunes, concibiéndose bajo un aspecto
racional y con sistemas de parcelamiento. La transformación de la sociedad preindustrial
agropecuaria y rural en una sociedad industrial y urbana se inició con la llamada revolución
agrícola, que aumentó de forma importante los bajísimos rendimientos propios de la
agricultura tradicional gracias a mejoras técnicas (rotación de cultivos, abonos y nuevos
productos). A partir de entonces, empieza a ser posible que los excedentes agrícolas
alimenten a una población creciente que está disponible para el trabajo industrial, primero en
las propias casas de los campesinos y luego en grandes complejos fabriles que permiten la
división del trabajo, conduciendo a la especialización, tecnificación y mecanización.
● Código de Napoleón: (1807 — Francia) los principios enunciados echaban por tierra no
solamente las normas particulares anteriores en lo que se referían a ese aspecto, sino
que cambiaba en forma sustancial toda la concepción del sistema mercantil; nueva
concepción que fue plasmada en el Código Francés. Su sanción convierte al Derecho
Mercantil, concebido hasta entonces como Derecho aplicable a los comerciantes, en
un Derecho de aplicación a todas las personas que realizaran determinados actos
regulando, entre sus disposiciones, aquellos que denominaba “actos de comercio”.
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● Código de Comercio argentino: (1859 — Buenos Aires) redactado por los juristas
Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield. Regía originalmente en el entonces
Estado de Buenos Aires. Ante la falta de una legislación nacional, algunas provincias
adoptaron el Código de Buenos Aires, mientras que otras se regían por el español de
1829. Al unificarse la Argentina en 1862, pasó a regir en todo el país. El código de
1862, reformado en 1889, es el que, con modificaciones ulteriores, rigió en Argentina
hasta el 1/08/2015, cuando entró en vigencia el nuevo CCyCN. Era necesario
confeccionar un nuevo Código de Comercio ya que muchos artículos estaban
derogados por leyes especiales, por lo que habían quedado muy pocos en vigencia
(el CCyCN sólo incluye 11 artículos referidos al Derecho Comercial).
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bajo la óptica de la actividad; la que -más que nunca en nuestros días- adquiere un
desenvolvimiento global, que traspasa fronteras, idiomas y culturas.
Las características de esta etapa permiten concluir que nos encontramos frente al retorno a
una concepción predominantemente objetiva del Derecho Comercial, en el surgimiento de un
nuevo elemento objetivo y caracterizador de la etapa: la actividad. Entre los principales
perfiles del período podemos mencionar: a) el retorno del Derecho Comercial, como fruto de
necesidades sociales e históricas, a una concepción predominantemente objetiva, como
Derecho de la actividad económicamente organizada; b) el tratamiento -al menos en nuestro
país, y en otros países- de la disciplina mercantil dentro de un régimen de unificación del
Derecho Privado (ej: sanción del código unificado argentino en agosto del 2015); c) la
difuminación de instituciones y normas de Derecho Público y de Derecho Privado como
consecuencia del fenómeno de constitucionalización, y el Sistema de Derechos Humanos.
Diferencias entre ALM / NLM: existen algunas contradicciones en cuanto a fechas o épocas
de c/u. La ALM era la ley consuetudinaria (regida por la costumbre, aplicado especialmente al
Derecho no escrito), era oral y se basaba pura y exclusivamente en el uso y la costumbre. La
NLM, si bien también se basa en el uso y la costumbre (así como la práctica), toma en cuenta
también los convenios y tratados internacionales ratificados por el país, como también
organismos internacionales a los cuales se puede recurrir ante conflictos entre partes tanto
de jurisdicción argentina como de jurisdicción internacional.
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habitual, materializando actos de comercio. Este concepto quedó desactualizado: la figura del
“comerciante” desapareció, siendo reemplazada por “empresario”. También desapareció el
concepto de “acto de comercio” (el cual permitía diferenciar cuándo una actividad era
comercial y cuándo era civil), siendo reemplazado por “actividad económica organizada”.
● Ripert: “parte del Derecho Privado que regula las operaciones jurídicas hechas por
los comerciantes, ya sea entre ellos, ya sea con sus clientes”.
● Martí de Eixalá: “conjunto de disposiciones legales que regulan los actos de comercio
y dirimen las contestaciones que de los mismos se originan (...) parte del Derecho
Privado que determina la naturaleza y los efectos de las convenciones concertadas,
sea por los comerciantes, sea en ocasión de los hechos del comercio”.
● Vivante: “aquella parte del Derecho Privado que tiene principalmente por objeto regir
las relaciones jurídicas que surgen del ejercicio del comercio”.
● Castillo: “conjunto de principios que rigen las operaciones sometidas al mismo por
razones de interés general y establecen los derechos y obligaciones de las personas
que a ellas se dedican y rigen las relaciones entre particulares a la que da lugar el
ejercicio del comercio”.
● Sánchez Calero: “parte del Derecho Privado que comprende el conjunto de normas
jurídicas relativas a los empresarios, y a los actos que surgen en el ejercicio de su
actividad económica”.
Actualmente puede decirse que el Derecho Comercial es aquella parte del Derecho Privado
que comprende el conjunto de normas jurídicas relativas al empresario y a los a ctos que
surjan del ejercicio de la actividad económica. Según Vítolo: “conjunto de normas y principios
específicos que regulan la actividad económica en el mercado y el tráfico de bienes y
servicios en el mismo”.
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Lo que hace que se acuda al fuero comercial -en lugar del civil- es que el conflicto esté
relacionado con un fin de lucro (ingreso, ganancia, beneficio o provecho económico que se
consigue a partir de una determinada cosa o actividad). Hay excepciones: puede no haber fin
de lucro, pero estarse utilizando un instrumento que está dentro del Derecho Comercial,
como los títulos circulatorios (ej: letra de cambio; cheque; pagaré; carta de crédito).
Otra cosa que puede indicar a qué fuero acudir son los sujetos. Nuestro Derecho Comercial
es mixto: es necesario tener en cuenta tanto el aspecto subjetivo como el objetivo.
● Personas Jurídicas:
● Personas Humanas:
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AUTONOMÍA: el Derecho Comercial es autónomo para ciertos conflictos (se rige por su
propia ley, como en el caso de un conflicto de responsabilidad entre los socios: se aplica
exclusivamente la jurisdicción del fuero comercial y la ley de sociedades), pero no para otros,
en los cuales se vincula con otras ramas del Derecho:
● Derecho Laboral: cuando hay empleados, se rige con la Ley de Contratos de Trabajo
y los convenios/contratos colectivos de trabajo (también puede aplicarse la Ley de
Sociedades en caso de responsabilidad solidaria por obligaciones laborales).
● Derecho Civil: es con la rama que más se vincula, teniendo como temas comunes
cuestiones referidas a contratos, capacidad, responsabilidad, mora, teoría de la
imprevisión, mala fe, daños, simulación.
● Derecho Administrativo: se aplica cuando hay vinculación con el Estado (es un
Derecho Público). En caso de empresas proveedoras del Estado, el procedimiento de
la actividad es distinto: licitación (cuando no es urgente o es mayor a determinado
monto) o contratación directa (cuando es urgente o menor a determinado monto). En
caso de conflicto siempre hay que agotar la instancia interna o administrativa antes de
pasar a la judicial.
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BASE CONSUETUDINARIA: desde la antigüedad, el Derecho Comercial se basa en el uso y la
costumbre. El nuevo CCyCN incorporó también la práctica (ALM y NLM).
FLEXIBILIDAD: implica que son las partes las que establecerán las formas de contratación y la
ley a aplicar; y que ante la existencia de un conflicto, no nos vamos a encapsular pura y
exclusivamente en la ley mercantil o comercial, sino que va a requerirse (de acuerdo al
conflicto del cual se trate) la existencia de otra ley.
DINAMISMO: el Derecho Comercial es dinámico, a diferencia del Civil, que es estático. Es
dinámico porque está en continuo movimiento/avance/evolución, y siempre aparecen figuras
nuevas (ej: antes las sociedades debían ser de 2 a más personas, hoy existen las sociedades
unipersonales; antes sólo se incluían los contratos típicos, ahora hay nuevos tipos de
contrato). En el Derecho Civil, si bien hay cambios, no hay figuras nuevas, sino que cambian
los efectos de figuras ya establecidas.
● Art. 1 CCyCN − “Fuentes y aplicación”: “Los casos que este Código rige deben ser
resueltos según las l eyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal
efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los u sos, prácticas y costumbres
son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
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1) Constitución Nacional.
4) Tratados.
TIPOS DE FUENTES
FUENTES FORMALES: lugares donde están recogidas las normas. Son los procesos de
creación de las normas jurídicas.
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1) Debe ser una práctica general por parte de un sector comercial o grupo de
personas humanas que realizan una actividad comercial.
2) No deben contradecir en ningún sentido las leyes vigentes, por lo tanto una
conducta antijurídica no podrá ser fuente de Derecho.
3) La conducta debe ser considerada como una fuente obligatoria para todas las
personas humanas que realizan una actividad organizada en forma de
empresa.
La ALM era oral y se basaba en el uso y la costumbre. Con el tiempo, el uso y la costumbre
fueron superados por la norma/ley, por lo que la ALM fue desapareciendo.
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Está integrado por más de 60 estados, y está organizado mediante una comisión en la cual
sus integrantes permanecen 6 años, debiendo renovarse cada 3 años. El lugar de reunión de
estas comisiones puede ser Nueva York o Viena. Al reunirse, la comisión forma 6 grupos de
trabajo:
1) Microempresas y PYMES.
3) Reforma del sistema para solucionar conflictos entre sujetos particulares intervinientes
(inversionistas) y el Estado.
4) Comercio electrónico.
5) Régimen de insolvencia.
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● Determinar los puntos de vista de las sociedades, empresas y organizaciones que se
involucran en el comercio internacional.
Algunos ejemplos:
● CIF (Cost, Insurance and Freight = Coste, Seguro y Flete): el vendedor contrata y paga
el costo del seguro y del flete principal para transportar la mercancía hasta el puerto
de destino convenido. Este seguro es de cobertura mínima, por lo que el comprador
necesita acordar con la otra parte o contratar un seguro adicional por su propia
cuenta. Aunque el vendedor haya contratado y pagado el seguro, se transmitirá el
riesgo al comprador, quien es el beneficiario.
● FAS (Free Alongside Ship = Libre al Costado del Barco): el vendedor hace la entrega
cuando la mercancía queda colocada al lado del buque en el puerto de embarque
acordado. El comprador se encarga del coste y riesgo desde ese punto. Hasta ahí, el
vendedor corre con los gastos, incluido el despacho aduanero de exportación.
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¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN?
Es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado que tiene como fin
dirimir conflictos y controversias sobre relaciones jurídicas, cumpliendo con las formalidades
requeridas por la ley.
1) PRIVADA: puede llegarse a un acuerdo entre las partes sin intervención de ningún
órgano público. Se realiza mediante intercambio epistolar (intercambio de telegramas
o cartas documento). Este acuerdo en forma privada, para que tenga validez (y pueda
exigirse que “nada más tienen que reclamarse las partes bajo ningún concepto”),
puede hacerse de 2 maneras:
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arbitraje. Una vez decidido quién va a intervenir, deben decidir cuál va a ser el
procedimiento que se va a utilizar para resolver el conflicto: legislativo (el
árbitro o tribunal arbitral resolverá el conflicto a través de la ley) o equitativo o
de sinceridad (el árbitro dejará de lado la ley para utilizar la equidad, es decir,
adaptando la regla para el caso concreto con el fin de hacerlo más justo e
impedir que la aplicación de la ley pueda perjudicar a alguna de las partes;
aunque siempre en base a pautas objetivas y no subjetivas). El conflicto es
resuelto por el árbitro, quien dicta un “laudo arbitral”, a diferencia de la
conciliación y la mediación, donde son las partes quienes llegan a un acuerdo.
El arbitraje permite la descongestión de la vía judicial y ofrece ventajas a las
partes litigantes a través de la reducción de los plazos de resolución de los
conflictos y de los costos de los honorarios de los letrados que intervienen.
Otras de las ventajas que el arbitraje ofrece a las partes son su carácter
confidencial y la posibilidad de elegir la forma en que los árbitros habrán de
resolver el conflicto, ya que lo pueden hacer como árbitros “iuris” (de derecho)
o como amigables componedores. En ambos casos sus decisiones son
obligatorias para las partes y tienen la misma ejecutoriedad que una sentencia
dictada por un tribunal judicial (el laudo no es revisable ni apelable). Puede
establecerse tanto en el contrato inicial entre las partes como a posteriori.
● Juicio ejecutivo por libramiento de título ejecutivo (ej: cheque) sin fondos.
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● Juicio laboral por despido (“directo”: el empleador envía carta documento de despido,
con o sin causa; “indirecto”: el empleado se considera despedido tácitamente aunque
el empleador no hubiera prescindido de sus servicios, por grave incumplimiento de
obligaciones por parte del empresario).
El Registro Público de Comercio era el nombre que el Registro Mercantil recibía en la
Argentina, el cual estaba destinado a inscribir la matrícula de los comerciantes y a tomar
razón de cuantos documentos relativos a la actividad mercantil fueran presentados; y de
modo especial, las escrituras de constitución y de modificación de sociedades comerciales y
los poderes otorgados por los comerciantes a factores o dependientes para dirigir o
administrar sus negocios, así como sus revocaciones. El Registro Público de Comercio
constituía una garantía de terceros. Toda mención a él fue suprimida del nuevo CCyCN, y
reemplazada por las denominaciones “Registro Público” o “Registros locales”, pero sin
establecer ningún tipo de reglamentación en cuanto a su organización o los presupuestos de
las inscripciones. Sin embargo, frente a dicha omisión y ante el mantenimiento de las leyes
incorporadas y complementarias del antiguo Código de Comercio, deben entenderse
vigentes y aplicables las normas locales sobre Registros Públicos de Comercio (leyes 21.768 y
22.316, entre otras). En cuanto a las personas humanas que desarrollan actividades
económicas organizadas, no se prevé la inscripción registral de las mismas (salvo la de los
auxiliares de comercio por leyes especiales), pero para rubricar sus libros deberán registrar
sus antecedentes.
● Art. 3 Ley 22.315 − “Competencia”: “La Inspección General de Justicia tiene a su
cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de
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● Art. 4 Ley 22.315 − “Funciones registrales”: “En ejercicio de sus funciones registrales,
la Inspección General de Justicia: a) organiza y lleva el Registro Público de Comercio;
b) inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón
de los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial; c)
inscribe los contratos de sociedad comercial y sus modificaciones, y la disolución y
liquidación de ésta. Se inscriben en forma automática las modificaciones de los
estatutos, disolución y liquidación de sociedades sometidas a la fiscalización de la
Comisión Nacional de Valores; d) lleva el Registro Nacional de Sociedades por
Acciones; e) lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras; f) lleva los registros
nacionales de asociaciones y de fundaciones”.
No es necesario que las sociedades estén inscriptas en la IGJ (con excepción de las
sociedades anónimas, unipersonales, y en comandita por acciones, que obligatoriamente
deberán inscribirse) o que las personas humanas lo estén en el RPJ, pero de no estarlo,
pierden los beneficios que ofrece la ley (en el caso de la persona humana, la fe probatoria de
sus libros).
La sanción del Código de Comercio Argentino fue anterior al dictado del Código Civil
(sancionado en 1869), por lo que podían encontrarse en aquel cuerpo legal numerosas
disposiciones correspondientes al Derecho Común, sobre todo lo atinente a contratos y
obligaciones. Al sancionarse el Código Civil se hizo necesaria una reforma del Código de
Comercio para eliminar aquellos aspectos y para establecer concordancias y correlaciones
entre ambas legislaciones que en algunos puntos se superponían.
En 1870 el Congreso Nacional dictó una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo designara
una Comisión de jurisconsultos encargada de informar sobre las reformas necesarias, la cual
emitió su dictamen en 1873 recomendando la supresión de 368 artículos y la incorporación
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Posteriormente existieron varios intentos de reforma integral, como el elaborado en 1993 por
la Comisión Federal de la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo Nacional creó también
Comisiones con idéntico fin, sin llegar a lograr el propósito unificador y reformador de la
Legislación Civil y Comercial.
EL NUEVO CCYCN
En 2011, la entonces presidente CFK dictó un decreto mediante el cual creó la “Comisión para
la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y Unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación”. En 2012 se anuncia la redacción del Anteproyecto de Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, habiéndose utilizado como base: Anteproyecto de
1926; Proyecto de 1936; Anteproyecto de 1954; Proyecto de Unificación de la Legislación Civil
y Comercial de la Cámara de Diputados de la Nación (Proyecto 1987); Proyecto de 1993 de
Unificación de la Legislación Civil y Comercial de la Comisión Federal de la Cámara de
Diputados de la Nación (Proyecto 1993 CF); Proyecto de la Comisión creada por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional de 1992 (Proyecto 1993 PEN); Proyecto de 1998, preparado por la
Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional (Proyecto 1998).
El Anteproyecto fue revisado por el PEN, el cual introdujo modificaciones, y remitido al
Congreso de la Nación para luego ser analizado por una Comisión Bicameral. Finalmente fue
sancionado por la ley 26.994, disponiéndose su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015.
Lo que ocurre y puede llamar a confusión es el hecho de que ya no resulta tan sencillo
identificar la naturaleza civil o comercial de las normas por su ubicación en un Código
diferente, sino que se deberá estar atento a la naturaleza de los derechos y obligaciones que
la norma particular regula, de la cual surgirá el conjunto de disposiciones aplicables.
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Para aplicar correctamente una ley, es menester ante todo establecer exactamente su texto.
Ordinariamente la tarea se limita a la interpretación, omitiendo otra que debe ser previa: la
crítica del texto legal. Esto se explica ya que lo común es que las leyes aparezcan
correctamente impresas en las publicaciones oficiales. Pero a veces no ocurre así, y entonces
hay que depurar previamente el texto de los errores que puedan afectarlo.
Una vez establecida la verdadera y correcta redacción del precepto legal, comienza la
actividad interpretativa. “Interpretar la ley” significa desentrañar y precisar el contenido de la
norma jurídica formulada en ella, y delimitar su alcance. La interpretación alcanza a todas las
leyes, sean claras u oscuras, porque todas tienen una significación que el intérprete debe
establecer. Lo que para algunos aparece claro, no lo es tanto para otros y, de todos modos,
siempre habrá que desarrollar alguna actividad intelectual para establecer su sentido.
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— Dogmática: la ley debe ser considerada como una estructura lógica objetiva, un
sistema coherente de proposiciones jurídicas insertado dentro de un
ordenamiento jurídico más general. La ley no puede segregarse totalmente del
ordenamiento jurídico que viene a integrar y dentro del cual deberá ser aplicada
en conexión con otros preceptos legales. Para su interpretación deberán tenerse
en cuenta todos esos factores y elementos para que la solución del caso
concreto se produzca a base de la resultante lógica de ellos.
● Doctrinaria: aquella que realizan los científicos del Derecho a través de la cátedra, el
libro, la investigación. Si bien tiene un importante valor teórico y también práctico por
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● Judicial: la que realiza el órgano jurisdiccional a partir de un caso concreto y real en
miras a la aplicación, con el objeto de verificar el sentido y alcance de la norma por
aplicar así como las consecuencias jurídicas que ésta prevé, para determinar si
efectivamente el caso está comprendido en su ámbito de regulación y asignarle los
efectos jurídicos previstos.
La interpretación en el CCyCN:
● Art. 1061 CCyCN − “Intención común”: “El contrato debe interpretarse conforme a la
intención común de las partes y al principio de la buena fe”.
● Art. 1063 CCyCN − “Significado de las palabras”: “Las palabras empleadas en el
contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que
tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de
los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos
para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y
expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta”.
● Art. 1068 CCyCN − “Expresiones oscuras”: “Cuando a pesar de las reglas contenidas
en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se
debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título
oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las
partes”.
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de comercio, es importante su estudio para marcar la diferencia entre los actos civiles y los
actos de comercio, teniendo en cuenta también que algunos de los incisos del Código
derogado siguen vigentes en leyes especiales. Los incisos del artículo 8, que enumeraban los
“actos objetivos de comercio”, eran enunciativos, no taxativos.
● Art. 8 Código de Comercio: “La ley declara actos de comercio en general: 1) Toda
adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para
lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después
de darle otra forma de mayor o menor valor (...)”.
● Sobre cosa mueble: quedando los inmuebles fuera del Derecho Comercial (por tener
normas específicas de adquisición correspondientes al fuero civil), a menos que se
trate de transacciones hechas por sociedades o por intermediarios (ej: martilleros).
● Sobre derechos sobre la cosa mueble: alquiler/locación de bienes para brindar su uso
a un tercero y obtener una ganancia.
● En igual estado o luego de darle otra forma de +/- valor: en el mismo estado en que se
adquirió o después de modificar o fraccionar la cosa para darle mayor o menor valor.
ACTOS DE COMERCIO POR DISPOSICIÓN DE LA LEY: actos declarados mercantiles por la
ley en virtud de diversos motivos en los que no puede descubrirse un criterio unitario de
comercialidad. Si bien todos muestran una conexión con la actividad mercantil, se diferencian
de los anteriores en que esa conexión no es meramente presunta ni depende de la prueba
de las partes sino que, por el contrario, la ley los declara mercantiles con precepto absoluto y
sin admitir prueba en contrario. De tal modo, serán siempre comerciales aunque llegara a
demostrarse su falta completa de atinencia o conexión con el ejercicio del comercio (ej: ley
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Nuestro régimen jurídico no reconoce a la empresa como un sujeto de derecho, sino como
un objeto de derecho, siendo un sistema organizativo del cual dispone el empresario (o
comerciante) para la utilización de los diversos elementos de los que se vale en el ejercicio
de su actividad profesional. La empresa, en definitiva, no es más que un conjunto de
elementos de la más variada condición y naturaleza, los cuales bajo un régimen de
organización (establecido por el empresario), se afectan funcionalmente a una determinada
actividad económica, consistente en la producción, comercialización o intercambio de bienes
y servicios para el mercado. La empresa es un resultado de la actividad creativa del
empresario, y tiene por características fundamentales la organización y la actividad,
adquiriendo la suma de elementos estáticos o dinámicos que la componen una entidad
mayor o valor superior a través de dicha organización funcional.
ELEMENTOS DE LA EMPRESA
Integran la empresa los bienes materiales, los inmateriales, las relaciones laborales, los
derechos, el personal, la clientela, la inserción o participación en determinados mercados, las
funciones de producción y comercialización, la capacitación, las expectativas de ganancias y
beneficios, entre otros. También pueden clasificarse en:
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● FACTOR HUMANO: empleados (se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo -20.744- y
por el Convenio Colectivo de Comercio).
El fondo de comercio es una entidad mercantil que reúne el domicilio y el patrimonio que el
comerciante afecta a su actividad comercial. Es una universalidad jurídica y económica que
puede ser enajenada (vendida, donada o cedida en su derecho o dominio), para lo cual la ley
exige formalidades especiales con el fin de asegurar la actividad mercantil.
COMPRAVENTA
Varía de acuerdo a si se trata de una persona humana o de una persona jurídica/sociedad:
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