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INDICE.

INDICE............................................................................................................................................... 1
INTRODUCCION............................................................................................................................... 4
1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO FAMILIAR..........................................................5
1.1 CONCEPTO DE DERECHO FAMILIAR........................................................................5

1.2 EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO FAMILIAR. LA FAMILIA, CONCEPTO,


EL PROBLEMA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA...........................................................6

2. EL PARENTESCO.......................................................................................................................... 7
2.1 CONCEPTO............................................................................................................. 7

2.2 ESPECIES............................................................................................................... 7

2.3 COMPUTO DEL PARENTESCO................................................................................12

2.4 EFECTOS DEL PARENTESCO.................................................................................12

3. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS................................................................................................13
3.1 CONCEPTO JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA.............................................................................................................. 13

3.2 CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS...........................................................................15

3.3 PERSONAS OBLIGADAS A PROPORCIONARLOS Y PERSONAS CON DERECHO A


RECIBIRLOS............................................................................................................... 17

3.4 PERSONAS LEGITIMADAS PARA RECLAMAR EL ASEGURAMIENTO DE LOS


ALIMENTOS................................................................................................................ 19

4. PATRIMONIO FAMILIAR.............................................................................................................. 26
4.1 CONCEPTO DE PATRIMONIO FAMILIAR. ATECEDENTES HISTORICOS, FIGURAS A
FIUNES EN OTRAS LEGISLACIONES............................................................................26

5. MATRIMONIO.............................................................................................................................. 32
5.1 Esponsales............................................................................................................. 32

5.2 DONACIONES ANTENUPCIALES.............................................................................33

5.3 MATRIMONIO......................................................................................................... 35

5.3.1 CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, SUS FINES..............................................35


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5.3.2 EL MATRIMONIO COMO ACTO JURÍDICO...........................................................37
5.3.3 REQUISITOS PARA SU CELEBRACIÓN..............................................................38
5.3.4 IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO..............................................41
5.4 EFECTOS DEL MATRIMONIO..................................................................................43

5.4.1 EN CUANTO A LA PERSONAS DE LOS CÓNYUGES............................................43


5.4.2 EFECTOS EN CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS HIJOS...................................44
5.4.3 EFECTOS PATRIMONIALES..............................................................................45
6. NULIDAD DEL MATRIMONIO...................................................................................................... 47
6.1 LA NULIDAD DEL MATRIMONIO Y LA NULIDADES EN GENERAL.........................................47
6.2 CAUSAS DE NULIDAD............................................................................................ 52

6.3 PRESUNCIONES DE VALIDEZ DEL MATRIMONIO Y DE BUENA FE DE LOS CÓNYUGES


.................................................................................................................................. 53

6.4 EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LOS CÓNYUGES A LOS


HIJOS Y A LOS BIENES................................................................................................ 55

6.5 LA ILICITUD DEL MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS.........................................58

7. DIVORCIO.................................................................................................................................... 61
7.1 CONCEPTO DE DIVORCIO......................................................................................61

7.2 DIVORCIO VINCULAR............................................................................................. 62

7.3 DIVERSAS ESPECIES DE DIVORCIO.......................................................................64

7.4 EFECTOS DEL DIVORCIO.......................................................................................68

8. CONCUBINATO........................................................................................................................... 71
8.1 CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA....................................................................71

8.2 EL CONCUBINATO COMO FORMA DE CONSTITUIR A LA FAMILIA..............................72

8.3 EFECTOS DEL CONCUBINATO................................................................................73

9. RELACIONES PATERNO FILIALES............................................................................................76


9.1 CONCEPTO Y ANTECEDENTES..............................................................................76

9.3 PROGRESO CIENTÍFICO EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y SUS


CONSECUENCIAS EN EL DERECHO FAMILIAR.............................................................80

9.3.1 CONTROL NATAL............................................................................................. 82


9.3.2 NUEVAS FORMAS DE FECUNDACIÓN, IN VIVO, IN VITRO Y MEDIANTE
CLONACIÓN............................................................................................................ 83
9.3.3 EL ALQUILER DE VIENTRE...............................................................................86
9.3.4 CONGELACIÓN DEL SEMEN.............................................................................86
3
9.4 CRIOALMACENAMIENTO........................................................................................87

9.5 LA COMPATIBILIDAD Y LA INCOMPATIBILIDAD INMUNO GENETICA EN LA


INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD...........................................................................88

9.6 CONSIDERACIONES Y EVALUACIÓN MORAL DE LOS ACTOS DE FECUNDACIÓN


ARTIFICIAL E INGENIERÍA GENÉTICA...........................................................................90

10. OTRAS INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL MENOR Y DEL INCAPACITADO..................91


10.1 PATRIA POTESTAD............................................................................................... 91

10.2 TUTELA............................................................................................................... 92

10.3 CURATELA........................................................................................................... 92

10.4 ADOPCIÓN........................................................................................................... 93

11. DERECHO HEREDITARIO......................................................................................................... 97


11.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO................................98

11.2 CAPACIDAD E INCAPACIDAD PARA HEREDAR.....................................................100

11.3 ALBACEA, INTERVENTOR Y OTROS AUXILIARES EN EL PROCESO.......................101

CONCLUSIÓN............................................................................................................................... 105
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................. 107

INTRODUCCION.
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que como


constitucionalmente se establece, requiere de protección al igual que sus
integrantes; esto en atención y provecho de los individuos que la conforman,
cumpliendo así con la función social que le corresponde.

Es decir que el interés familiar debe entenderse como el medio de protección de


los intereses y derechos de los miembros del núcleo familiar, sobre la base de que
se cumpla con los fines familiares, que son: la asistencia mutua, la solidaridad, la
convivencia, la subsistencia, la reproducción, en su caso, la filiación, los fines
morales y de socialización, la relación afectiva, la educación, la unidad económica
y la formación de un patrimonio, como los fundamentales.

El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones


personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a
terceros.

El derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre los sujetos
y sus efectos, forma parte del derecho privado, y la intervención de los órganos del
Estado sólo es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio, el
reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados
de los vínculos familiares.
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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO FAMILIAR

1.1 CONCEPTO DE DERECHO FAMILIAR

Doctrinariamente se define como “el conjunto de instituciones jurídicas de orden


personal y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la
disolución de la familia”.

El maestro Galindo Garfias señala que la familia está constituida por el grupo de
personas que proceden de un progenitor o tronco común y que las relaciones
jurídicas que existen entre sus miembros tienen como fuente el matrimonio, la
filiación matrimonial o extramatrimonial.

En su obra Derecho de Familia Sara Montero Duhalt, afirma que es “el conjunto de
normas jurídicas de derecho privado y de interés público que regulan la
constitución, la organización y la disolución de las relaciones familiares,
consideradas las mismas como de interés público”.

Según esta autora, muchos son los intentos de definirlo con mayor exactitud, los
cuales no han logrado cabalmente su propósito, porque en el intento de precisar el
concepto los estudiosos del derecho deben recurrir a nociones controvertidas tales
como su contenido y su ubicación en las diferentes ramas del derecho.

Podría parecer que el derecho de familia es especialmente promotor, ya que sus


normas son fundamentalmente de orden público e interés social. Aunque esas
normas son obligatorias, su obligatoriedad emana del deber moral y de los
principios naturales en que se funda, como la institución humana más antigua y
como elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, ya
que a través de ella, la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que
se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social
que les corresponde.

El derecho reconoce y regula las relaciones existentes entre los diferentes


miembros de un grupo familiar, como las surgidas entre los cónyuges, padres e
6
hijos y demás familiares en general. Incluye también las reglas para contraer
matrimonio, fija la filiación, establece los derechos y obligaciones de los miembros
de la familia, así como también las formas de disolver el vínculo matrimonial y por
lo tanto las consecuencias y obligaciones que surgen cuando ese vínculo se
rompe, señala a quién le corresponde cumplir con la obligación alimenticia entre
otras cosas.

Objeto de regulación de esta disciplina también lo son el régimen económico en el


cual se encuentran inmersos sus integrantes, así pues, el patrimonio de familia, la
sociedad conyugal, la separación de bienes, el usufructo que sobre los bienes de
los hijos tienen quienes ejercen la patria potestad, y la conformación de la masa
hereditaria, son entre otras, situaciones con un alto grado de contenido
económico, que muchas de las veces pueden ser materia de litigio entre
cónyuges, concubinos, padres e hijos y demás parientes.

De lo anterior, se colige que la finalidad primordial del Derecho de Familia es


normar las relaciones familiares así como delimitar los derechos y obligaciones de
cada integrante del núcleo familiar.

1.2 EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO FAMILIAR. LA FAMILIA,


CONCEPTO, EL PROBLEMA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

Autonomía del derecho de familia Para que una ciencia jurídica pueda
considerarse autónoma, es necesario y suficiente quesea bastante extensa, que
amerite un estudio conveniente y particular, y que además contenga doctrina
homogénea, dominando el concepto general común y distinto del concepto
general informativo de otra disciplina; que posea un método propio, es decir, que
adopte procedimientos especiales para el conocimiento de la verdad constitutiva
del objeto de la indagación. Para determinar si existe autonomía del Derecho de
Familia del Derecho Civil, debemos analizar si en el mismo se observan los
siguientes criterios:
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• Legislativo.

• Científico.

• Didáctico.

• Jurisprudencial.

• Procesal.

2. EL PARENTESCO

2.1 CONCEPTO

Es la relación de familia que existe entre dos o más personas. “El parentesco es la
relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por vínculos de sangre, de adopción o
matrimonio civil o de hecho reconocido judicialmente” (CASTELLANOS T., G.,
“Derecho Familia”.

“ARTICULO 7.- El parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más
personas. Es de consanguinidad y civil o de adopción.” (Ley 996). El parentesco
es una ligazón que une dos o más personas naturales. Es el vínculo jurídico que
existe entre dos personas naturales “bien porque una desciende de la otra, bien
porque ambas descienden de un ascendiente común (parentesco por
consanguinidad), bien porque la otra es pariente por consanguinidad del conyugue
de la otra (parentesco por afinidad) o bien porque entre ellas se ha creado un
parentesco que no coincide con la realidad biológica (parentesco por adopción)”.

2.2 ESPECIES
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Grados y Líneas del Parentesco.- Los grados en el parentesco están formados por
las diversas generaciones. Cada generación forma un grado y éstos pueden ser
próximos o lejanos entre sí (artículo 296 del C. Civil).

Se dice, por ejemplo, que el padre y sus hijos son parientes en primer grado; los
nietos y el abuelo en segundo grado, y así sucesivamente.

La serie de grados forma la línea del parentesco, ésta es de dos especies recta y
transversal o colateral (artículo 297 de C. Civil.)

La serie de parientes que descienden unos de otros forman la línea recta.

El parentesco de línea recta se llama directo.

A es padre de B y abuelo de C. La línea recta es ascendente o descendente,


según que la serie de generaciones se cuente remontándose hacia el progenitor o
descendiendo de él (artículos .297 y 298 de c. Civil).

La línea recta es, a sí mismo paterna, o materna.

La línea transversal o colateral se compone de personas o generaciones que no


descienden unas de otras, sino de un tronco o progenitor común.

Por ejemplo: Hermanos entre sí, primos entre sí, tíos y sobrinos, etc.

Son parientes en línea transversal o colateral (artículo 297 del C. Civil). Este
parentesco se representa por dos líneas que convergen en parte superior,
formando un ángulo cuyo vértice lo ocupa el progenitor común.

El siguiente diagrama, los lados del ángulo corresponde a las diversas


generaciones y el vértice del progenitor:

B- -C
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D- -E

F- -G

Según la figura la figura anterior, A está ligado por la misma línea, D está ligado
con A en segundo grado, es su nieto (parentesco en línea recta) por la otra línea
ocurre lo mismo; C es hijo de A; E, su nieto, etc.

B y C son hermanos entre sí; D y E, hijos, respectivamente, de B y C, son primos


entre sí, etc.

C y D son tío y sobrino; nieto, etc.

La línea Transversal es igual o desigual. La primera es aquella en que los


parientes están colocados a la misma distancia del tronco. Ejemplo:

B y C. La segunda es aquella en que los parientes no equidistan del tronco común


B y E.

Para contar los grados del parentesco en línea recta, se cuenta el número de
personas o generaciones descendiendo o ascendiendo; pero excluyendo siempre
al progenitor (artículos 298 y 299 del C. Civil) Por ejemplo. C es pariente de A en
primer grado, es su hijo; E es pariente de A en segundo grado, es su nieto, etc.

Sí se trata de parentesco en línea transversal o colateral, los grados se cuentan


subiendo por la línea, excluyendo siempre el progenitor, y descendiendo por la
otra línea. Por ejemplo: F es pariente de C en cuarto grado, son, respectivamente,
sobrino nieto y tío abuelo. B es pariente de C en segundo grado, son hermanos
entre sí.

Efectos del Parentesco.- La relación de parentesco produce diversos efectos, que


la doctrina jurídica divide en tres grupos:

1.-Derechos.

2.-Obligaciones.

3.-Incapacidades.
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Derechos que derivan del Parentesco.- Los principales derechos que derivan del
parentesco son: La pensión alimenticia, La patria potestad y la herencia.

Obligaciones que nacen del Parentesco.- La a pensión alimenticia, en su aspecto


pasivo; el respeto y la consideración que los descendientes deben a sus
ascendientes, y la tutela legítima.

Incapacidades que derivan del parentesco. La incapacidad para contraer


matrimonio entre parientes cercanos; la prohibición que impone la ley, en
determinados casos, para servir como testigos, en juicio, a un pariente, y la
incapacidad para ocupar determinados cargos de la administración pública,
cuando un aspirante a dichos cargos ya ocupa otros dentro de la propia
administración.

La Obligación Alimenticia.- Entre las obligaciones derivadas del parentesco figura,


de modo preeminente, la obligación alimenticia, que es recíproca, pues el que la
cumple tiene, a su vez, el derecho de exigirla (artículo 301 del C. Civil) .En virtud
de esta obligación, el deudor debe procurar al acreedor todos los medios
necesarios para que éste no carezca de alimentos, habitación, medicinas,
educación, etc. es decir, lo necesario para vivir decorosamente.

La obligación alimenticia deriva de dos hechos jurídicos: el parentesco y el


matrimonio. Los esposos deben de darse alimentos, esta obligación corresponde
al marido; pero en caso de que éste se encuentre incapacitado para cumplirla,
corresponde a la mujer (artículo .164 del C Civil). Los padres están obligados a dar
alimentos a sus hijos, a falta de ellos, la obligación recae en los ascendientes más
próximos (artículo, 304 del C. Civil). A falta o por imposibilidad de ascendientes y
descendientes, la obligación recae en los hermanos, a falta de éstos, en los
parientes colaterales dentro dl cuarto grado, hasta en tanto el menor no llegue a
los dieciocho años (artículos 305 y 306 del C. Civil).

El adoptante y el adoptado tienen entre sí la misma obligación (artículo 307 de C.


Civil).
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Su Contenido.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la
asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos
comprenden, además, los gastos necesarios para su educación primaria del
menor y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a
su sexo y circunstancias personales (artículo 308 del C Civil).

El obligado a dar alimentos cumple su obligación asignando una pensión suficiente


al acreedor o incorporándolo a su familia (artículo 309 del C. Civil).

Con el objeto de proteger a los beneficiarios de los alimentos, en una época de


inflación como la que vivimos, en la que el dinero pierde valor día a día, la ley
señala: “Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe
darlos y a las necesidades de quién debe recibirlos.

Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán u incremento


automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus
ingresos no aumentaron en igual, proporción...(artículo 311 del C. Civil).

Si fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de
hacerlo, el juez repartiría el importe entre ellos proporcionalmente; pero si sólo
algunos tuvieran posibilidad de hacerlo, entre ellos se repartiría la obligación, y sí
uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente (artículos 312 y 313 del C. Civil). La
obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para
ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado (artículo 314 C, Civil).

Aseguramiento y extinción de la Obligación.- La obligación de dar alimentos puede


ser exigida judicialmente por el acreedor en caso de que el deudor se niegue a
cumplir con ella (artículo 315 del C. Civil). En caso de que se tema
fundamentalmente que el deudor no cumpla, debe pedirse el aseguramiento de la
obligación. Esta puede consistir en prenda, fianza o depósito d cantidad que basté
a cubrir los alimentos (artículos 317 del C. Civil).

La obligación de dar alimentos se extingue: cuando el que la tiene carece de


medios para cumplirla; en caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el
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acreedor contra el que da los alimentos; por vagancia o vicios del que debe recibir
los alimentos, y porque el alimentista abandone la casa del que le da alimentos,
sin causa justificada (artículo. 321 del C. Civil).

El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de


transacción (artículo 321 del C. Civil). El marido será responsable de las deudas
que contraiga su esposa cuando rehusarse darle alimentos (artículo 322 del C.
Civil). La esposa que, sin culpa suya, se vea obligada a vivir separada de su
marido, podrá pedir a la autoridad judicial que obligue a su esposo a darle
alimentos durante el tiempo que dure la separación (artículo 323 del C. Civil).

2.3 COMPUTO DEL PARENTESCO

La proximidad o lejanía del parentesco tienen consecuencias jurídicas. Los


elementos para efectuar el cómputo son el grado, línea, tronco y rama. Artículo
296 grado y línea.

El grado es cada generación forma un grado.

La serie de grados constituye la línea de parentesco.

Son tantos grados como generaciones.

El CCDF no dice que es tronco y que es rama.

El Código Civil Argentino define en su Art. 348:

El grado de donde parten 2 o más líneas se llama tronco, las cuales por razón de
su origen se llaman ramas.

2.4 EFECTOS DEL PARENTESCO


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La relación de parentesco produce diversos efectos, que la doctrina jurídica divide
en tres grupos:

•Derechos.

• Obligaciones.

•Incapacidades.

Derechos que derivan del Parentesco.- Los principales derechos que derivan del
parentesco son: La pensión alimenticia, La patria potestad y la herencia.

Obligaciones que nacen del Parentesco.- La a pensión alimenticia, en su aspecto


pasivo; el respeto y la consideración que los descendientes deben a sus
ascendientes, y la tutela legítima.

La Obligación Alimenticia.- Entre las obligaciones derivadas del parentesco figura,


de modo preeminente, la obligación alimenticia, que es recíproca. En virtud de
esta obligación, el deudor debe procurar al acreedor todos los medios necesarios
para que éste no carezca de alimentos, habitación, medicinas, educación es decir,
lo necesario para vivir decorosamente.

Incapacidades que derivan del parentesco. La incapacidad para contraer


matrimonio entre parientes cercanos; la prohibición que impone la ley, en
determinados casos, para servir como testigos, en juicio, a un pariente, y la
incapacidad para ocupar determinados cargos de la administración pública,
cuando un aspirante a dichos cargos ya ocupa otros dentro de la propia
administración.

3. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

3.1 CONCEPTO JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS DE LA


OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.
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El término alimentos nos coloca frente a un concepto que posee más de una
connotación. Comúnmente se entiende por alimentos cualquier sustancia que
sirva para nutrir, pero cuando nos referimos a él desde un punto de vista jurídico,
su connotación resulta mucho más amplia, pues comprende todas las asistencias
que se prestan para el sustento y sobrevivencia de una persona, y que no se
circunscriben solo a la comida.

Jurídicamente, por alimentos debe entenderse la prestación en dinero o en


especie que una persona, en determinadas circunstancias puede reclamar de
otras, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y sobrevivencia; ya
que es todo aquello que por ministerio de ley o resolución judicial un individuo
tiene derecho a exigir (acreedor) de otro (deudor) para vivir. Los alimentos
constituyen la obligación de una persona llamada deudor alimentario de
proporcionar a otra llamada acreedor alimentario (que le asiste el derecho), de
acuerdo con las posibilidades de aquél y con las facilidades del último, lo
necesario para su subsistencia biológica y social, ya sea en dinero o especie.

La obligación alimentaria se considera un efecto del matrimonio o del concubinato


y de los parentescos consanguíneo y civil. Ellos se consideran como únicas
fuentes de esta obligación.

En el ámbito legal se da entre cónyuges, concubinos y parientes, y se conforma


mediante la relación que se establece entre las posibilidades del deudor y las
necesidades del acreedor. Para cumplirse debe estarse a lo que la ley establece.
Esta obligación también suele ser convencional, cuando se deriva de la voluntad
de las partes, por convenio; testamentaria, como producto de la voluntad
unilateral, testamento o legado, y, desde luego, determinada por sentencia.

El conjunto de relaciones jurídicas familiares que se derivan de dos fenómenos


biológicos: y la filiación (mediante el matrimonio o el concubinato y la procreación),
así como de un hecho civil encaminado a suplir el fenómeno biológico de procrear,
esto es, de la adopción, es conocido como parentesco. Por lo tanto, estos hechos
son los únicos que originan las relaciones parentales, de ahí que la unión de los
sexos (por el matrimonio o concubinato), la filiación y la adopción constituyan las
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tres grandes fuentes de parentesco reconocidas en la legislación civil para el
Distrito

Federal.

SUJETOS

Una vez señaladas las fuentes de las cuales emana la obligación alimentaria legal,
podemos determinar con claridad que los sujetos obligados a darse alimentos son
todos los parientes en grados reconocidos por la ley, los cuales se extienden sin

Limitación de grado en línea recta a los parientes consanguíneos y en línea


transversal o colateral hasta el cuarto grado. Lo mismo ocurre tanto con la pareja
conyugal como entre los concubinos, aunque ellos no son parientes, y entre el
adoptante y el adoptado en el caso de adopción simple, y en los mismo términos
del parentesco consanguíneo cuando se trata de adopción plena.

En el derecho mexicano no existe la obligación de dar alimentos a los parientes


por afinidad. Los cónyuges deben darse alimentos mientras subsista el
matrimonio, pero también en caso de divorcio a favor del cónyuge que tiene
necesidad de recibirlos; como el caso del cónyuge que se dedicó plenamente al
cuidado del hogar a la educación de los hijos. En cuanto al pago de los alimentos,
tratándose de divorcio, el juez resolverá tomando en cuenta respecto de los
divorciantes su edad y estado de salud, calificación profesional y posibilidades de
empleo, duración del matrimonio y dedicación a la familia en el pasado y para el
futuro, colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, los medios
económicos y necesidades de ambos, así como otras obligaciones del deudor
alimentario.
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3.2 CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS

La ley considera alimentos toda prestación en dinero o especie, que una persona
tiene derecho a recibir de otra por una obligación legal. Comprende los recursos
indispensables para la subsistencia y todos los medios necesarios para permitirle
una vida decorosa (comida, vestimenta, gastos de educación, de vivienda, de
esparcimiento, de salud, etc. No es posible renunciar a este derecho y no se
pierde con el paso del tiempo.

La demanda por alimentos puede iniciarse sin previa sentencia de divorcio. El


otorgamiento de alimentos a la esposa solo es para el caso de que esta sea
declarada inocente en el juicio de divorcio, siempre y cuando acredite su condición
de desamparada. Para determinar la cuota le ley sigue el criterio de que los hijos
deben tener un nivel de vida similar al de sus progenitores. Si ambos trabajan
contribuirán en proporción a sus ingresos. Si trabaja solo uno de ellos , la otra
parte deberá estimar y probar los ingresos del otro. Puede solicitar un porcentaje
de los ingresos del ex cónyuge o un monto fijo mensual. Cuando no se pueda
determinar el ingreso, se tomará como indicador el nivel de vida actual. Este valor
es modificable. Como vemos, la lista comprende una amplia gama de necesidades
que van mucho más allá del significado cotidiano que se le atribuye a la palabra
"alimentos". Los padres tienen el derecho y la obligación de criarlos, alimentarlos y
educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos,
sino con los suyos propios. Esta obligación no puede ser compensada con
ninguna otra ni ser objeto de transacción. El derecho a los alimentos es
irrenunciable e intransferible. Sí se pueden renunciar o renunciar los alimentos
atrasados impagos pero no las cuotas futuras. En caso de separación o divorcio
esta obligación continúa incumbiendo a ambos progenitores, no obstante que la
tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Pautas para la fijación de la cuota alimentaria


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Habitualmente los alimentos se fijan judicialmente se acuerdan teniendo en cuenta
los siguientes factores:

1. El padre no conviviente siempre tiene obligación de pasar alimentos (por eso se


lo denomina alimentante), salvo que por enfermedad o algún otro motivo le sea
imposible hacerlo. En los casos normales, ningún juez deja de fijar una cuota
alimentaria (por baja que sea) sólo porque la persona no tenga trabajo, por
ejemplo. Por ende, si su salud le permite trabajar su deber alimentario se mantiene
y debe procurar por todos los medios obtener una fuente de ingresos que le
permita solventar, aunque sea, las necesidades básicas del hijo.

2. Si el padre tiene un empleo fijo, la cuota se establece sobre la base de ese


monto y se fija un porcentaje, que varía de acuerdo con el número de hijos
menores de edad.

3. A medida que aumenta la cantidad de hijos aumenta el porcentaje.

4. Si el padre no tiene un empleo fijo se tiene en cuenta todo tipo de pruebas para
establecer sus ingresos, y la cuota se calcula como un porcentaje de esas
ganancias presuntas.

Si las ganancias no pueden establecerse se produce prueba sobre el nivel de vida


y se presume cuáles son los ingresos que lo sustentan. Sobre ellas se calcula la
cuota alimentaria, tomando en cuenta el porcentaje mencionado.

5. Si quien tiene la tenencia y reclama los alimentos para los hijos está viviendo
gratuitamente en el ex hogar conyugal se tiene en cuenta esta circunstancia, sobre
todo si el alimentante está pagando alquiler, para disminuir la cuota.

6. En principio el alimentante debe abonar los alimentos en dinero. Pero puede


acordarse total o parcialmente el pago en especie, esto es, mediante pagos
concretos como el colegio, el club, la obra social, etc.
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3.3 PERSONAS OBLIGADAS A PROPORCIONARLOS Y PERSONAS CON
DERECHO A RECIBIRLOS

La obligación alimenticia, tiene su origen en las relaciones familiares; en el


fundamento que convierte en jurídica esa relación ética, en la Ley, en el negocio
jurídico o en la declaración judicial. De acuerdo a nuestra legislación la obligación
de proporcionar alimentos puede ser originada por la voluntad y por la Ley.

Algunas veces surge de la propia naturaleza y otras por mandato de la ley, surge
del matrimonio, del parentesco y del concubinato. Es una

Obligación natural fundada en un principio elemental de solidaridad familiar.

Es la ayuda mutua que se deben los cónyuges y parientes, y la forma de cumplirla


es la de darse alimentos por la Ley.

La ley civil determina los casos en que existe el deber de proporcionar alimentos, y
los agrupa en dos ramas: el parentesco y el matrimonio, pero el deber de
alimentos también puede nacer entre extraños por medio de convenio o por
disposición testamentaria.

Los cónyuges se obligan a proporcionarse alimentos en tanto subsista el


matrimonio, pero en los casos de divorcio necesario el cónyuge culpable puede
ser condenado al pago de alimentos a favor del cónyuge inocente. Cuando el
vínculo matrimonial se extingue por un divorcio voluntario, la mujer tiene derecho a
recibir alimentos por el mismo lapso que haya durado el matrimonio, siempre que
no tenga ingresos suficientes y permanezca libre de matrimonio o concubinato.

La categoría especial de esta obligación le otorga las siguientes Características:

*De orden público. El Derecho Civil, tradicionalmente ha regulado las relaciones


familiares, en lo concerniente a las personas, sin embargo, a principios del siglo
XX se inició una corriente doctrinal que destaca al concepto familia como concepto
social en contraposición del concepto individualista que imperaba en la legislación.
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Quien estableció esta concepción adoptada por la doctrina, y en la que el Derecho
de Familia debe reconocerse como una tercera rama del Derecho, al lado del
Derecho Público y del Derecho Privado, pues la posición del individuo es en el
Público de subordinación y en el Privado de libertad.

Considera que en el Derecho de Familia se produce la estructura del Derecho


Público pues se trata de un conjunto de normas, que aunque son de Derecho
privado adquieren caracteres públicos, porque son en su mayoría normas
coactivas, en las que el interés impuesto por la norma es superior al interés
individual.

En el Derecho de Familia el interés individual se subordina al interés superior. Cicu


sostiene que el Derecho de Familia, no puede por tanto, incluirse en el derecho
privado, pero tampoco puede comprenderse dentro del Derecho Público porque la
familia no es un ente público, debe entonces reconocerse como una tercera rama
del Derecho. Y en virtud de que la familia es, sin duda una institución cuya vida,
desarrollo y garantía interesa mayormente al Estado, que cada día se preocupa
más por ella, otorgándole así, la connotación de orden público.

Personal. La obligación es personalísima, en razón de las circunstancias


individuales del deudor y del acreedor, los alimentos se asignan y confieren a una
persona determinada atendiendo a sus necesidades, y la obligación de darlos se
impone igualmente a otra persona determinada tomando en consideración sus
posibilidades económicas, siempre y cuando exista entre el deudor y el acreedor
una relación de parentesco admitido y determinado por la ley.

3.4 PERSONAS LEGITIMADAS PARA RECLAMAR EL ASEGURAMIENTO DE


LOS ALIMENTOS.
.

Artículo 302 Siempre hay alguien obligado a proporcionar alimentos, a falta del
que está obligado en primer término otro familiar está obligado a cumplir esa
obligación.
20
El primer obligado en caso de matrimonio o concubinato es el cónyuge o
concubinario, la ley determina cuando queda subsistente la obligación en
separación, divorcio, nulidad de matrimonio

Artículo 303 Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o
imposibilidad la obligación recae en los ascendientes por ambas líneas que
estuvieran más próximos en grados.

Artículo 304 Los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres, a falta o
imposibilidad la obligación recae en los descendientes más próximos en grado.

Artículo 305 A falta o imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la


obligación recae en los hermanos de padre y madre, o sólo madre o padre.

Faltando los parientes tienen la obligación e dar alimentos los parientes


colaterales dentro del cuarto grado.

Artículo. 306 Los hermanos y parientes colaterales del art. 305 tienen la obligación
de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados y adultos mayores
hasta el cuarto grado.

Artículo 307 El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos


como si fueran padres e hijos.

Proporcionalidad

Artículo 311 Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que
debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos.

Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento


automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual del Índice Nacional
de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, salvo que el deudor
alimentario demuestre que sus ingresos no aumentarán en igual proporción, en
este caso, el incremento en los alimentos se ajustara a la obtenida por el deudor.
21
Estas prevenciones se deben expresar siempre en la sentencia o convenio
correspondiente.

Artículo 312 Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tienen
posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellas, en proporción a
sus haberes.

Artículo 313 Si sólo algunos tienen posibilidad, entre ellos se repartirá el importe
de los alimentos y si uno sólo la tuviere, el cumplirá la obligación.

Hay personas que tienen la presunción de necesitar alimentos, son los menores,
discapacitados, los sujetos a estado de interdicción y cónyuge que se dedica al
hogar - Artículo 311 Bis

Artículo 311 Ter. Cuando no son comprobables el salario o ingreso del deudor
alimentario, el Juez resolverá en la capacidad económica y nivel de vida que el
deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos 2 años.

Artículo 94 CPC Las sentencias firmes dictadas en negocio de alimentos ejercicio


y suspensión de la patria potestad. Pueden alterarse y modificarse cuando
cambien las circunstancias.

Irrenunciabilidad

No es renunciable a percibir alimentos.

Artículo 321 El derecho a recibir alimentos, no es renunciable ni puede ser objeto


de transacción.

Intransigibilidad

Artículo 321 E derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto


de transacción.
22
Transacción

Artículo 2944 La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose


recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una
futura.

Artículo 2950. Será nula la transacción que verse:

f. V. Sobre el derecho de recibir alimentos.

Hay una excepción ya que cuando se trata de una deuda anterior de alimentos si
se admite la transacción.

Artículo 2951 Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas
por alimentos.

Incompensabilidad

Los alimentos no pueden ser objeto de compensación.

Artículo 2185 Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad
de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

Artículo 2786 El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las


dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

Artículo 2192 La compensación no tendrá lugar:

III. Si una de las deudas fuere por alimentos.

Imprescriptibilidad

No opera la prescripción en percibir alimentos.

Artículo 1135 Prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de


obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones
establecidas en la ley.
23
Artículo1136 La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama
prescripción positiva, la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento,
se llama prescripción negativa.

Nos interesa la negativa

Artículo1158 La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo


fijado por la ley.

Artículo1160 La obligación de dar alimentos es imprescriptible.

Artículo 1162 En 5 años prescriben contados desde el vencimiento.

Preferencia De Pago

Si hay pluralidad de acreedores primero deben pagarse los alimentos y después a


los demás acreedores.

Artículo 311 Quitar Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre
los ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de
acreedores.

Intransmisibilidad

El derecho de percibir alimentos es intransmisible.

Los alimentos no se transmiten ni inter vivos ni mortis causa.

Son Personalísimos

Contenido de los alimentos

Artículo 308 Los alimentos comprenden

•La comida, el vestido, habitación, atención médica, la hospitalaria y en su caso,


los gastos de embarazo y parto.
24
•Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias
personales.

•Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en


estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o
rehabilitación y su desarrollo.

•Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica,
además….

Aseguramiento De Los Alimentos

Artículo 317 El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza,


depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de
garantía suficiente a juicio del Juez.

Hay garantías reales (prenda e hipoteca) y personales (fianza)

Hipoteca Artículo 2893 Es una garantía real constituida sobre bienes que no se
entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la
obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de
preferencia establecido por la ley.

Prenda Artículo 2858 Para que se tenga por constituida la prenda deberá ser
entregada al acreedor, real o jurídicamente.

Fianza Artículo 2794 Es un contrato por el cual una persona se compromete con el
acreedor a pagar por el deudor, si este no lo hace.

Depósito Artículo 2516 Es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el


depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a
guardarla para restituirla cuando la pida el depositante.

Otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez es un descuento a las


prestaciones obtenidas por el deudor al girar oficio a su lugar de trabajo.
25
Personas legitimadas para solicitar el aseguramiento

Artículo 315 Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

•El acreedor alimentario (persona de cuyos alimentos se trata)

•El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del menor.

•El tutor (persona que tiene la patria potestad o guarda y custodia del menor que
carece o del incapaz).

•Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4 to grado.

•La perdona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario, y

•El MP

Artículo 315 Bis Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro
de recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén obligados a
proporcionarlos, podrá acudir ante el MP o Juez de lo familiar indistintamente, a
denunciar dicha situación.

Artículo 316 Si las personas a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del
artículo 315 no puedan representar al acreedor alimentario en el juicio en que se
pida el aseguramiento de alimentos. Se nombrará por el Juez de lo Familiar un
tutor interino.

Suspensión O Cesación De Alimentos

Artículo 320 Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos,


por cualquiera de las siguientes causas:

•Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla (puede ser suspensión o
cesación depende de si puede o no cumplir).
26
•Cuando el alimentista deja de necesitar alimentos.

Artículo 24 El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su


persona y Artículo 646 La mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos.

Artículo 647 El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes

Existe jurisprudencia que dice que el mayor de edad que estudia tiene que recibir
alimentos.

•En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor
de edad, contra el que debe prestarlos.

•Cuando la necesidad de dar alimentos dependa de la conducta viciosa o la falta


de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad,

•Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la
casa de éste por causas injustificables; y

•Las demás que señale este Código.

4. PATRIMONIO FAMILIAR

4.1 CONCEPTO DE PATRIMONIO FAMILIAR. ATECEDENTES HISTORICOS,


FIGURAS A FIUNES EN OTRAS LEGISLACIONES.

Está dirigido para asegurar un bien a la familia

Artículo 2964 El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos
sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o
no embargables.

No es de creación reciente se dio con los aztecas, en Rusia, Yugoslavia y


Checoslovaquia. El que aparece en nuestro derecho surge del derecho americano
27
el homesteed, lugar del asentamiento del hogar., y el Taunship concurso para
obtener una propiedad.

El legislador de 1917 en el art. 27 f. XVII 3er párrafo y en el art. 123 f. XXVIII


apartado A consagra está figura.

Artículo 27 f. XVII 3º p. CPEUM Las leyes locales organizarán el patrimonio de


familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será
inalienable y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno.

Artículo 123 f. XXVIII CPEUM Las leyes determinarán los bienes que serán
inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán
transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los
juicios sucesorios.

La primera ley que atendió lo establecido por la CPEUM fue la Ley sobre
Relaciones Familiares de 1917.

Definición Legal De Patrimonio:

Artículo 723 El patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene
como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia
y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casa habitación y el
mobiliario de uso doméstico y cotidiano, una parcela cultivable o los giros
industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la
familia; así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no
exceda su valor de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento.

Artículo 728 Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes situados
en el lugar en que esté domiciliado el que lo constituya.

Artículo 729 Cada familia sólo puede constituir un patrimonio, los que constituyen
subsistiendo el primero no producirá efecto alguno.
28

Valor Máximo Del Patrimonio Familiar.

Artículo 730 El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar,


señalados en el art. 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor
10,950 x el importe de tres salarios mínimos generales diarios, vigentes en el D.F.,
en la época en que se constituya el patrimonio, autorizando como incremento
anual, el porcentaje de inflación que en forma oficial, determine el Banco de
México. Este incremento no será acumulable.

Personas Que Pueden Constituir El Patrimonio Familiar.

Artículo 724 Pueden constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, la


concubina, el concubinario o ambos, la madre soltera o el padre soltero, abuelos,
hijas e hijos o cualquier persona que quiera constituirlo para proteger jurídica y
económicamente a su familia.

Formas De Constitución Del Patrimonio Familiar.

Hay tres formas:

•voluntario

•forzosa

•administrativa

Voluntario.
29
Artículo 731 Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio lo
harán a través de un representante común, por escrito al Juez de lo Familiar,
designando con toda precisión los bienes muebles e inmuebles, para la inscripción
de estos últimos en el Registro Público

La solicitud contendrá:

•Los nombres de los miembros de la familia,

•El domicilio de la familia

•El nombre del propietario de los bienes destinados para constituir el patrimonio
familiar, así como la comprobación de su propiedad y certificado de libertad de
gravámenes, en su caso, la constitución del patrimonio familiar y mandará que se
hagan las inscripciones correspondientes en el Registro Público.

•El valor de los bienes constitutivos del patrimonio familiar no excederán del fijado
en el artículo730 de este ordenamiento.

Artículo 732 El Juez de lo Familiar aprobará, en su caso, la constitución del


patrimonio familiar y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en
el Registro Público.

Forzosa.

Artículo 734 Las personas que tienen derecho a disfrutar el patrimonio de familia
son las señaladas en el artículo725 y los hijos supervenientes Estos así como el
tutor de acreedores alimentarios incapaces, familiares del deudor o el MP, pueden
exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia hasta por los valores
fijados en el artículo 730, sin necesidad de invocar causa alguna. En la
constitución de este patrimonio se observará en lo conducente lo dispuesto en los
artículos 731 y 732.

Administrativa.
30
Artículo 735 Con el objeto de favorecer la creación del patrimonio familiar, se
venderán a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que
quieran hacerlo, las propiedades raíces que a continuación se expresan:

•Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal que no estén


destinados a un servicio público ni sean de uso común.

•Los terrenos que el Gobierno adquiera por expropiación, de acuerdo con el art. 27
CPEUM.

•Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del


patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos.

Artículo 767 Los bienes de dominio, del poder público se dividen en bienes de uso
común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios.

Artículo 737 La familia que desee constituir el patrimonio familiar con la clase de
bienes que menciona el Artículo 735 comprobará:

•Que son mexicanos

•La aptitud de sus integrantes de desempeñar algún oficio, profesión, industria o


comercio.

•Que poseen los instrumentos y demás objetos necesarios indispensables para


ejercer la ocupación a que se dediquen.

•El promedio de sus ingresos, a fin de que se pueda calcular, con probabilidades
de acierto, la posibilidad de pagar el precio del terreno que se le vende.

•Que carece de bienes. Si el que tenga interés legítimos demuestra que quien
constituyo el patrimonio era propietario de bienes raíces al constituirlo, se
declarará nula la constitución del patrimonio.

Artículo 738 La constitución del patrimonio de que trata el artículo 735 se sujetará
a la tramitación administrativa que fijen los reglamentos respectivos. Aprobada la
constitución del patrimonio, se cumplirá lo que dispone la parte final del art. 732
31
(Inscripción en el Registro Público de la Propiedad para que surta efectos frente a
terceros).

Efectos de la constitución del patrimonio familiar

Artículo 725 La constitución del patrimonio de familia hace pasar la propiedad de


los bienes al que quedan afectos a los miembros de la familia beneficiaria; el
número de miembros de la familia determinará la copropiedad del patrimonio,
señalándose los nombres y apellidos de los mismos al solicitarse la constitución
del patrimonio familiar.

Tiene el efecto de hacer pasar la propiedad del dueño a los miembros de la


familia, se deja de ser propietario y el bien se encuentra dividido en cuantas partes
haya miembros de la familia.

Artículo 726 Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia


serán representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio
se refiere, por el que nombre la mayoría.

Artículo 727 los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables,


imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.

El efecto más importante de la constitución del patrimonio familiar es que salen del
comercio.

Artículo 739 La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en


fraude de los derechos de los acreedores.

Tiene a efectos a futuro ya que una vez constituido no podrá tener ninguna acción
el acreedor, pero si hay deudas antes de la constitución no se puede llevar a cabo.

Ampliación del patrimonio familiar

Artículo 733 Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea
inferior al máximo fijado en el artículo 730, podrá ampliarse el patrimonio hasta
llegar a ese valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la
constitución fije el Código de la materia.
32
Distinción del patrimonio familiar

Artículo 741 El patrimonio familiar se extingue:

•Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos.

•Cuando, sin causa justificada, la familia deje de habitar por un año la casa que
debe servir de morada, deje de explotar el comercio o la industria o de cultivar la
parcela por su cuenta, siempre y cuando no haya autorizado su arrendamiento o
aparcería.

Derecho in facciendo: derecho real que para existir requiere de su ejercicio como
el patrimonio familiar.

Artículo 740 Constituido el patrimonio familiar, ésta tiene obligación de habitar la


casa, explotar el comercio y la industria y de cultivar la parcela. El Juez de lo
Familiar puede, por justa causa autorizar para que se de en arrendamiento o
aparcería, hasta por una año. Arrendamiento - Artículo 2398 Aparcería - Artículo
2739 De ganado Artículo 2739 Agrícola Artículo 2741

•Cuando se demuestre hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia de que
el patrimonio quede extinguido.

•Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman.

•Cuando, tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las
autoridades mencionadas en el artículo 735, se declare judicialmente nula o
rescindida la venta de esos bienes.

Liquidación del patrimonio familiar

Artículo 746 Extinguido el patrimonio familiar, los bienes se liquidarán y su importe


se repartirá en partes iguales.

Artículo 746 Bis Si alguno de los miembros de la familia muere, sus herederos, si
los hubiere, tendrán derecho a una porción hereditaria al efectuarse la liquidación,
si no hubiere herederos, se repartirán entre los demás miembros de la familia.
33
5. MATRIMONIO

5.1 Esponsales

Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; quienes


contraen esponsales son esposos. Jurídicamente, los esponsales son un contrato,
de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio.

En la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la


importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen una gran relevancia
jurídica, aunque a nivel social perviven bajo la forma de noviazgo. Sin embargo en
otras épocas, mucho más ritualizadas y elaboradas, del compromiso de contraer
matrimonio en fecha próxima podían extraerse consecuencias bastante serias. Por
ejemplo, durante la Edad Media, si tenían lugar relaciones sexuales entre esposos
no casados, se entendía consumado de inmediato el matrimonio, siendo éste
válido para todos los efectos.

En sentido impropio, como una licencia poética, y también en el hablar popular, se


llama esponsales al matrimonio; de hecho, la palabra esposo designa en sentido
vulgar a la persona que ha contraído matrimonio, y no a la comprometida a
hacerlo, como es su sentido técnico (la palabra técnica en dicho caso sería
cónyuge).

En México la figura de los esponsales, aunque en desuso, permanece


contemplada en diversos códigos civiles de la República Mexicana, así como en el
Código Civil Federal.

No obstante, debe considerarse que la figura de los esponsales se encuentra


tácitamente proscrita por la redacción del artículo 1 de la Convención sobre el
consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el
registro de los matrimonios, que textualmente señala:

No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento


de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida
34
publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos,
de acuerdo con la ley.

En este sentido, lo máximo que se podría obtener por medio de la figura de los
esponsales es el resarcimiento de los daños y perjuicios por los gastos en que
hubiera incurrido el cónyuge inocente, sin que en ningún caso se pudiera obligar a
contraer matrimonio a quien se negare a ello.

5.2 DONACIONES ANTENUPCIALES

Las donaciones antenupciales (definición según el CCJ).

Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio hace un futuro
esposo al otro, cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado. La
doctrina lo define como “todos aquellos actos de liberalidad por los cuales una
persona antes de contraerse el vínculo y en consideración a éste, dispone
gratuitamente de una cosas a favor de uno o de los futuros consortes”.

Antecedentes

La donación antenupcial era desconocida en la época clásica, era costumbre que


el novio hiciera regalos a su novia que eran revocables si no se realizaba el
enlace. En el siglo V esta costumbre se convirtió en verdaderas donaciones antes
del matrimonio “ante nuptias” esta podía aumentar durante el matrimonio a
ejemplo de la dote, “la utilidad de esto fue el restablecer la igualdad entre los
cónyuges y aumentar los recursos de la mujer a la disolución del matrimonio”.

En el derecho romano las donaciones ante nuptias, se podían considerar como


una especie de donación hecha por los padres a sus hijos o por un tercero a la
mujer en ocasión al matrimonio, que se introdujo como una semejanza y en
compensación de la dote. En el derecho Alfonsino las arras constituían las
donaciones propter nuptias o una especie de seña o prenda en garantía del
matrimonio. Las donaciones esponsalicas se les llama a los presentes, obsequios,
35
y regalos que antes de contraer matrimonio suelen dase los esposos como
expresión de afecto y cariño. Esta costumbre era en el derecho romano y
germánico. Estas no pueden exceder de la octava parte de la dote de manera que
el exceso que hubiere se aplicará al fisco.

Ha sido costumbre que con motivo del matrimonio los futuros esposos se efectúen
obsequios, o bien que terceros, parientes y amigos, se los hagan a la pareja en
razón de la próxima celebración. Este tipo de regalos recibe el nombre de
donaciones antenupciales y se caracterizan específicamente por:

1. Ser realizadas por los prometidos con motivo del matrimonio;

2. Ser realizadas por terceros con motivo del matrimonio;

3. Que pueden ser inoficiosas cuando son hechas por terceros en los mismos
términos de las comunes.

4. No requerir de aceptación expresa;

5. No ser revocables por supervivencia de hijos al donante;

6. Ser revocables por abandono o adulterio cuando son hechos por un cónyuge.

7. Quedar sin efecto si el matrimonio no se efectúa.

8. Tener como límite la sexta parte de la fortuna del futuro esposo que haga la
donación; si se excede, será inoficiosa en el excedente (se pretende evitar que se
explote el amor para desposeer al enamorado mediante la promesa de
matrimonio.

9. Poder hacerlas los menores de edad, con autorización de los padres o tutores.

10. Ser revocables cuando son hechos por terceros a la pareja en caso de
ingratitud de ambos esposos.

5.3 MATRIMONIO
36
5.3.1 CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, SUS FINES.

Jurídicamente y en el ordenamiento civil se define como la unión voluntaria libre


de vicios de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en la que
ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua; pudiendo o no
procrear hijos de manera libre e informada sobre la base de la paternidad y
maternidad responsables.

Para que éste tenga el reconocimiento y efectos legales, se requiere que se


celebre ante la autoridad administrativa correspondiente, que es el juez del
registro civil, y que se cumpla con las formalidades establecidas en la ley.

Los fines del matrimonio, de conformidad a este concepto, son:

1) Estabilizar las relaciones sexuales.

2) Crear una familia y libre procreación.

3) Generar en ella condiciones de óptimo desarrollo e igualdad.

4) Cohabitación y fidelidad.

5) La ayuda mutua.

6) La generación de deberes, derechos y obligaciones.

Naturaleza jurídica.

La doctrina ha debatido sobre la naturaleza del matrimonio. Dicho debate puede


ser explicado de la siguiente forma: existen dos elementos a tomar en
consideración para explicar jurídicamente a la institución: el acto jurídico y la
relación jurídica.

Por cuanto hace al acto jurídico, se refiere a que su existencia, reconocimiento y


efectos están sujetos al cumplimiento, por parte de los contrayentes, a los
requisitos y formalidades que para su celebración se establecen en la ley
respectiva.
37
En lo relativo a la relación jurídica, implica la necesaria existencia de la
manifestación de voluntad de los contrayentes, en el acuerdo de voluntades para
celebrar el matrimonio, que tiene como resultado la creación de una relación
jurídica o vínculo familiar sancionada por el Estado.

Ello ha llevado a afirmar que el matrimonio es un acto jurídico, que se encuentra


determinado por la voluntad de aquellos que desean contraer matrimonio y por la
intervención del Estado, que establece los requisitos, las formalidades y la
autoridad ante la que se debe constituir, para su existencia y validez.

Por ello, el matrimonio implica tanto el vínculo jurídico que se crea entre los
contrayentes, por efecto del acuerdo de voluntades, como el acto jurídico que le
da origen, el que se encuentra regulado en cuanto a su celebración por el código
civil.

En virtud de lo anterior, en la doctrina se ha clasificado al matrimonio como un acto


jurídico mixto que exige la voluntad de las partes y la voluntad del Estado, la cual
se manifiesta, primero, en el reconocimiento de la validez del acto en virtud de
cumplirse con los requisitos y formalidades exigidos por la ley, y, segundo, por el
reconocimiento que da al acto jurídico del matrimonio a través de la resolución o
acta de la autoridad administrativa competente.

5.3.2 EL MATRIMONIO COMO ACTO JURÍDICO

Para la entender la definición de matrimonio, es necesario tener presente que este


término implica 2 acepciones:

1.- como acto jurídico; el matrimonio es un acto voluntario efectuado en un lugar y


tiempo determinado, ante el funcionario que el Estado designa para realizarlo.

2.- como estado matrimonial; el matrimonio es una situación general y permanente


que se deriva del acto jurídico, y que da origen a derechos y obligaciones que se
traducen en un especial estilo de vida.
38
Entonces, si del acto jurídico surge el estado matrimonial, esto los hace
indisociables e integrantes de una sola institución que es el matrimonio. En
términos generales, este puede definirse como: el acto jurídico complejo (por
todos los elementos que lo constituyen, como: voluntades, requisitos,
obligaciones, etc.), estatal, que tiene por objeto la creación del estado matrimonial
entre un hombre y una mujer.

En los sistemas jurídicos occidentales ha sido indispensable la voluntad de los


contrayentes ante el ministro de la iglesia o el oficial del registro civil. Esta
circunstancia ha llevado a concluir que el matrimonio es un contrato.

Jurídicamente, todo acuerdo de voluntades es un contrato, entonces para


distinguirlo del matrimonio religioso, que es un sacramento, desde la Revolución
Francesa y en México desde las Leyes de Reforma, se concibió al matrimonio
como un contrato de naturaleza civil.

5.3.3 REQUISITOS PARA SU CELEBRACIÓN

El matrimonio y sus requisitos son el mecanismo legal para que la unión de un


hombre y una mujer establecida con el fin de realizar la comunidad de vida tenga
eficacia, validez y existencia, frente al Estado, la sociedad y terceros.

De tal manera que para la celebración del matrimonio hay que tomar en cuenta
dos situaciones: la primera, que debe existir la manifestación de voluntad o
consentimiento de los contrayentes, pero al mismo tiempo es indispensable que
concurra el Estado estableciendo los requisitos de fondo y los criterios formales
que debe tener la declaración de voluntad para que tenga validez el matrimonio.

En este caso estamos hablando de la solemnidad del acto del matrimonio, que
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
39
a) Los contrayentes deben presentarse y celebrar el matrimonio ante el juez del
registro civil, que es la autoridad administrativa competente para celebrar los
matrimonios.

b) Los contrayentes deben presentar, al juez del registro civil, un escrito que debe
contener:

1) Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes, así


como el nombre y apellidos de sus padres.

2) Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos, quienes


declararán conocer a los contrayentes y que no conocen ningún impedimento para
que contraigan matrimonio.

3) Declaración de no tener impedimento para contraer matrimonio.

4) Manifestación de su voluntad para contraer matrimonio.

5) El escrito deberá estar firmado por los solicitantes y además tener impresa su
huella digital.

c) A la solicitud o escrito presentado por los contrayentes, éstos deberán anexar:

1) El acta de nacimiento de los contrayentes o, cuando no cuenten con éstas, el


certificado médico que certifique su edad, cuando sea notorio que son menores de
16 años.

2) En el caso de que sean menores de 16 años o menores de 14, en los


supuestos ya señalados, deberán anexar igualmente a la solicitud la constancia en
que otorgan su consentimiento para celebrar el matrimonio, las personas
señaladas por la ley, que en su caso son los que ejercen la patria potestad, el tutor
o en su defecto el juez de lo familiar, quien suplirá su consentimiento.

3) Anexarán igualmente un documento público que identifique a cada uno de los


contrayentes o algún otro medio que identifique su identidad.
40
4) Las capitulaciones matrimoniales y /o convenio que los contrayentes celebrarán
con respecto a sus bienes presentes y los que adquieran en el futuro durante el
matrimonio.

El convenio deberá señalar el régimen de bienes bajo el cual se contrae


matrimonio: sociedad conyugal o separación de bienes.

En el caso de que sean menores de edad, las personas que deban dar su
consentimiento para la celebración del matrimonio igualmente deberán aprobar el
convenio.

Es requisito de forma indispensable que se presente este convenio, aun cuando


los contrayentes declaren no tener bienes, ya que el régimen regirá para los
bienes que se adquieran durante el matrimonio.

Cuando los contrayentes, por falta de conocimiento, no puedan redactar el


convenio relativo al régimen de bienes, será obligación del juez del registro civil la
redacción del convenio, con los datos que los contrayentes le proporcionen;

5) Acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo.

6) En su caso, copia de la resolución de la sentencia de divorcio o de nulidad de


matrimonio, en caso de que alguno de los contrayentes hubiese sido casado con
anterioridad.

7) El certificado médico de salud.

8) Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

Una vez que el juez del registro civil recibe la solicitud de matrimonio con todos los
requisitos señalados, hará que los contrayentes y los ascendientes o tutores que
deben prestar su consentimiento reconozcan en su presencia y por separado sus
firmas.

Hecho lo anterior se celebrará el matrimonio dentro de los ocho días siguientes a


la presentación de la solicitud de matrimonio, en el lugar, día y hora que se señale
para ello.
41
En el lugar día y hora señalados para la celebración del matrimonio, deberán estar
presentes, ante el juez del registro civil, los pretendientes.

Una vez que estén todos presentes, el juez leerá en voz alta la solicitud de
matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias
practicadas. Hará de su conocimiento los derechos y obligaciones derivadas del
matrimonio, y preguntará a los contrayentes si es su voluntad unirse en
matrimonio, y, si están conformes, los declarará marido y mujer en nombre de la
ley y de la sociedad.

d) El juez del registro civil elaborará y levantará, de inmediato, el acta de


matrimonio, en la que deberá quedar asentado:

1) Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los


contrayentes.

2) Deberá constar si son mayores o menores de edad.

3) Los nombres, apellidos, ocupación y domicilio de los padres.

4) El consentimiento de quien ejerce la patria potestad, del tutor o del juez de lo


familiar que debe suplirlo, en el caso de menores de 16 y 14 años.

5) Manifestación de que no existieron impedimentos para la celebración del


matrimonio, o, en su caso, que los mismos fueron dispensados en los términos de
ley.

6) La manifestación de voluntad de los contrayentes para celebrar el matrimonio, y


la de haber quedado unidos que realiza el juez del registro civil en el nombre de la
ley y de la sociedad.

7) La manifestación de los cónyuges de contraer matrimonio bajo el régimen


patrimonial de sociedad conyugal o separación de bienes.

8) La declaración de que se cumplieron con todas las formalidades exigidas por la


ley.
42
5.3.4 IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

La validez del matrimonio depende de que no existan impedimentos para la


celebración del mismo, los que se encuentran determinados en las disposiciones
que sobre el matrimonio establece el Código Civil. Consisten en prohibiciones para
contraer matrimonio, que tienen sustento en circunstancias que afectan su validez
y su existencia, y que tienen por objeto generar seguridad jurídica para las partes
contrayentes.

A. Clasificación general de los impedimentos

La doctrina ha clasificado para su estudio a los impedimentos en:

a) Dirimentes e impidentes: los dirimentes son los que afectan la validez y


existencia del matrimonio; los impudentes, los que pueden ser subsanados, es
decir, generan invalidez temporal, no definitiva del matrimonio. En el primer
supuesto se señalaba que el matrimonio era nulo, en el segundo caso se afirmaba
que el matrimonio era ilícito.

b) Absolutos y relativos: se refiere, en cuanto a los absolutos, a los impedimentos


de un sujeto para contraer matrimonio respecto de cualquier persona. Por lo que
se refiere a los relativos, hace referencia a los impedimentos para contraer
matrimonio con una persona específica.

c) Graves, leves y levísimos: los graves son los que causan la nulidad absoluta del
matrimonio, los no dispensables; los leves son los que causan la invalidez
temporal del matrimonio, es decir, si se subsanan, pueden convalidarse y
mantener el matrimonio subsistente, y los levísimos son los que son dispensables.

d) Dispensables y no dispensables: como ya vimos, cuando se habla de dispensa,


se trata de una disposición establecida que implica la posibilidad, de la autoridad,
de eximir a los contrayentes del impedimento establecido en la ley para contraer
matrimonio. Por oposición, los no dispensables son aquellos supuestos que
deberán concurrir sin excepción para que la autoridad correspondiente, es decir, el
juez del registro civil, pueda celebrar el matrimonio.
43
B. Clasificación Legal De Los Impedimentos

Para efectos prácticos, podemos decir que la ley reconoce los siguientes
impedimentos:

a) La falta de edad.

b) La falta de consentimiento.

c) El parentesco de consanguinidad.

d) El parentesco por afinidad en línea recta sin límite de grado.

e) El adulterio entre las personas que quieren contraer matrimonio, siempre que el
adulterio se haya probado judicialmente.

f) El atentado contra la vida de uno de los miembros de un matrimonio


preexistente para contraer nupcias con otra persona o con el que quede libre.

g) La violencia física o moral para la celebración del matrimonio.

h) La impotencia incurable para la cópula.

i) Padecer una enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o


hereditaria.

j) Padecer alguno de los estados de incapacidad consistentes en el supuesto de


un mayor de edad que: por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que
por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial,
intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueda gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismo o por algún medio que la supla.

k) El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con que se pretende


contraer nupcias.

l) El parentesco civil extendido hasta los descendientes del adoptado; por lo tanto,
el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes.
44
5.4 EFECTOS DEL MATRIMONIO

5.4.1 EN CUANTO A LA PERSONAS DE LOS CÓNYUGES.

Deber de fidelidad. Como consecuencia del matrimonio surge el deber de fidelidad


mutua, corno refiere el artículo 127 CC, deber en caso de incumplimiento la lugar
a la posibilidad de deducir la acción de divorcio por adulterio (art. 148, num. 19) El
adulterio se entiende tipificado por el hecho de mantener relaciones sexuales
voluntarias durante el matrimonio con persona de diferente sexo, lo que conlleva
que cuando falta la voluntariedad no se configura tal adulterio, ni cuando las
mismas se mantienen con persona del mismo sexo.

Deber de cohabitación. La cohabitación, o sea el habitar ambos cónyuges en


forma conjunta es una consecuencia del matrimonio y comprende asimismo el
derecho — deber de los cónyuges de mantener relaciones sexuales en forma
exclusiva y, naturalmente, excluyente. La negativa injustificada de uno de ellos a
prestar el denominado "débito conyugal" podría dar lugar a la solicitud de divorcio
por injuria grave

Deber de asistencia. Nuestro Código Civil lo exige en el artículo 127, al disponer


que los cónyuges se deben "auxilios recíprocos". La expresión tiene un doble
contenido, material y moral. El primero se concreta en la obligación alimentaria y el
segundo, en el apoyo moral, el afecto y la solidaridad recíprocos. Crea el
matrimonio un vínculo de afinidad con los familiares de los cónyuges

Deber de protección. El artículo 128 disponía que el marido debla protección a la


mujer y la mujer obediencia al marido. El antiguo deber de obediencia al marido ha
sido derogado por la ley de Derechos Civiles de la mujer, no obstante continúa
vigente el deber de protección, no ya unilateral, sino mutuo.

Elección del domicilio conyugal. Antes de la sanción de la ley de Derechos Civiles


de la Mujer, la elección del domicilio conyugal pertenecía por derecho al marido.
Tal resulta del art. 33 y 129 inc. 39 en cuanto disponía "Lo mujer por su porte tiene
45
derecho a que el marido lo recibo en su coso". El artículo 99 de la Ley 10.783
dispuso que "El domicilio conyugal se fijará de común acuerdo por los esposos".

Contribución a los gastos del hogar. Nuestra ley de DCM derogó el criterio del CC
originario, al disponer en su artículo 10 que " ambos cónyuges contribuirán a los
gatos del hogar proporcionalmente a sus situación económica"

Nombre de la mujer casada. En cuanto al uso de la mujer del apellido de su


marido hay varias posiciones. Unos consideran que es un derecho de la mujer y
para otros es un derecho y un deber. Cuando se divorcian, la mujer ya no podrá
usar el apellido de su marido.

5.4.2 EFECTOS EN CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS HIJOS.

Obligación de mantener y educar a los hijos. Los hijos que nacen de un


matrimonio son de filiación legítima. Ambos padres tienen la obligación de
alimentarlos. Según nuestra ley, son "alimentos", no solo la comida, sino también
vestimenta, calzado, gastos de educación, salud, recreación. Es decir, lo que
necesita el hijo para desarrollarse como ser humano.

Los padres también deben proporcionarles una educación a sus hijos. la


educación primaria es obligatoria. También es obligatorio el primer ciclo de la
enseñanza secundaria. Con respecto al segundo ciclo o a una enseñanza de nivel
terciario, los padres no están obligados por ley y proporcionarán una educación de
acuerdo a sus posibilidades.

Ambos padres ejercen la Patria Potestad sobre sus hijos. La Patria Potestad es el
conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos menores de
edad. Dentro de dichos derechos y deberes están: alimentar, educar, administrar
los bienes de los hijos (salvo los bienes adquiridos por medio del trabajo del hilo),
derecho a elegir el tipo de educación para los hijos, etc.
46
Un atributo de la Patria Potestad es la "Guarda material o Tenencia", que consiste
en el derecho de los padres a vivir con los hijos para dar cumplimiento a sus
obligaciones. Cuando los padres se separan o se divorcian, la tenencia la ejercerá
uno de ellos, ya que el niño vivirá con el padre o con la madre. En otros casos, la
tenencia será compartida por ambos padres, en los casos en que el hijo vive unos
meses con el padre y otros meses con la madre.

La patria Potestad se extingue: con la muerte del padre que la está ejerciendo, con
la muerte del hijo, cuando el hijo cumpla 18 años.

5.4.3 EFECTOS PATRIMONIALES.

Nace la sociedad conyugal de bienes. La sociedad conyugal es el conjunto de


bienes y deudas que nacen con el matrimonio. Esos derechos y deudas son
comunes a ambos cónyuges. A los bienes que integran la sociedad conyugal se le
denominan "bienes gananciales". Si al momento de la celebración del matrimonio,
la esposa o el esposo, tenía bienes, y luego se casa, esos bienes continúan
siendo bienes propios no son gananciales.

Son bienes gananciales: "los adquiridos por uno u otro de los cónyuges durante el
matrimonio, sea a nombre de uno de ellos o de ambos", "los sueldos de uno de
uno y de otro", "los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuesta,
etc.", "los frutos rentas e intereses percibidos durante el matrimonio, que proceden
de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges (ejemplo
obtienen $6000 mensuales por el alquiler de una casa que es de propiedad de
ambos o de uno de ellos). La sociedad conyugal comienza con la celebración del
matrimonio y no es necesario que los cónyuges expresen que quieren este
régimen patrimonial. Sin embargo, si quieren otro régimen patrimonial deben
expresarlo y hacer el trámite pertinente para lograrlo. La sociedad conyugal se
disuelve por los siguientes motivos: por la disolución del matrimonio (muerte de
47
uno de los cónyuges o por divorcio legalmente pronunciado), por la separación
judicial de bienes y por la anulación del matrimonio (impedimentos dirimentes).

Separación judicial de bienes. En todo momento, cualquiera de los cónyuges o


ambos de conformidad, podrán pedir, sin expresión de causa, la disolución de la
sociedad conyugal. Decretada la separación de bienes, se dividirán los
gananciales. Desde ese entonces, ninguno de los cónyuges tendrá derechos
sobre los bienes o ganancias que hiciera el otro. Esto significa que, con la
separación de bienes, lo obtenido por uno u otro de los cónyuges son bienes
propios y no hay bienes comunes o gananciales. La separación judicial de bienes
puede cesar por decreto del juez a petición de ambos cónyuges. Es decir, que si el
matrimonio se rige por la separación de bienes puede hacer cesar este régimen
patrimonial y regirse por la sociedad conyugal.

6. NULIDAD DEL MATRIMONIO

6.1 LA NULIDAD DEL MATRIMONIO Y LA NULIDADES EN GENERAL

Nulidad Del Matrimonio

Si bien es cierto que las reglas de la nulidad de los actos jurídicos son aplicables
al matrimonio, este presenta sus particularidades. La primera de ellas es la
presunción establecida en el artículo 253 del CCDF; el matrimonio tendrá a su
favor la presunción de ser válido y sólo se le considerará nulo cuando exista una
48
sentencia que haya causado ejecutoria y que así lo declare. En pocas palabras,
todos los matrimonios son válidos hasta el momento que se declare su nulidad.

Güitrón Fuentevilla explica que hay tres formas de terminar con el matrimonio. La
primera se da cuando uno de los cónyuges muere, la segunda es por medio del
divorcio en sus diferentes modalidades y la tercera es la nulidad.

Son causas de nulidad del matrimonio según lo dispuesto en el artículo 235 del
CCDF:

El error acerca de la persona con quien se contrae matrimonio, cuando


entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae
con otra. Esto quiere decir que si se comete error de la persona con quien se
quiere contraer matrimonio, este se puede declarar nulo, siempre y cuando sea
alegada la nulidad por el cónyuge engañado, ya que sólo este, advirtiendo del
error puede pedir la nulidad. Esto debe hacerse de forma inmediata a partir de que
se advierte el error, ya que esta acción caduca y en caso contrario se tiene como
ratificado el matrimonio. Por todo esto podemos ver que es una nulidad relativa.

Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos


enumerados en el artículo 156 del CCDF; siempre que no haya sido dispensado
en los casos que así proceda;

Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98,


100 y 103 del CCDF. Es decir, con las formalidades y solemnidades previstas en la
ley.

El matrimonio entre el hombre o la mujer menor de edad, dejará de ser causa de


nulidad cuando el menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ninguno de los
cónyuges hubieren intentado la nulidad. La nulidad debido a la falta de
consentimiento de los que ejercen la patria potestad, sólo podrá ser alegada por
aquellos a quienes tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días
contados desde que tengan conocimiento del matrimonio.

La nulidad por falta del consentimiento del tutor o del juez podrá pedirse dentro del
término de treinta días por cualquiera de los cónyuges o por el tutor; pero dicha
49
causa de nulidad cesará si antes de presentarse demandada en forma sobre ella
se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial confirmando el
matrimonio.

El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio, pero dejará


de ser causa de nulidad, si antes de declararse ejecutoriada la resolución de
nulidad, se obtiene la dispensa, en los casos que esta proceda. La acción que
nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco de afinidad en línea
recta, pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes y
por el Ministerio Público.

La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V del artículo


156 del CCDF. (El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer
matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado), podrá
deducirse por el cónyuge ofendido o por el Ministerio Público en el caso de
disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio: y solo por el Ministerio
Público, si este matrimonio se ha disuelto por muerte del cónyuge ofendido.

En uno y en otro caso la acción debe intentarse dentro de los seis meses
siguientes a la celebración del matrimonio de los adúlteros.

La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los


cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los hijos
del cónyuge víctima del atentado, o por el Ministerio Público, dentro del término de
seis meses, contados desde que tuvieron conocimiento del nuevo matrimonio.

La violencia física y moral será causa de nulidad del matrimonio, en cualquiera de


las circunstancias siguientes:

Que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte
considerable de los bienes;

Que haya sido causal al cónyuge, a la persona o personas que la tenían bajo su
patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio, a sus demás ascendientes, a
sus descendientes, hermanos o colaterales hasta el cuarto grado, y
50
Que haya substituido al tiempo de celebrarse el matrimonio.

La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el
cónyuge agraviado, dentro de setenta días contados desde la fecha en que cesó
la violencia.

La acción de nulidad que se funde en algunos de las causas expresadas en las


fracciones VIII y IX del artículo 156 del CCDF, sólo puede ejercitarse por los
cónyuges dentro de los setenta días siguientes, contados desde que se celebró el
matrimonio.

Con respecto a la fracción X de artículo 156 del CCDF el otro cónyuge, el tutor del
interdicto, el curador, el Consejo Local de Tutelas o el Ministerio Público.

El vínculo de un matrimonio anterior, existente al momento de contraerse el


segundo, anula éste, aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente
que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de
nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o
herederos y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola
ninguna de las personas mencionadas la deducirá el Ministerio Público.

La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para la validez del


matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés
en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa nulidad a
instancia del Ministerio Público.

No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades celebrado en el acta


de matrimonio celebrado ante el Juez del Registro Civil, cuando a la existencia del
acta se una la posesión de estado matrimonio.

En cuanto al procedimiento debemos decir que cuando la demanda de nulidad


fuere presentada por uno de los cónyuges se procederá a dictar las medidas
provisionales. Es decir el Juez de lo Familiar procederá a la separación de los
cónyuges, a señalar y asegurar los alimentos que el deudor alimentario deba dar a
los acreedores alimentarios, cuidará que los cónyuges no puedan causarse
perjuicios en sus respectivos bienes o en la sociedad conyugal, si la hubiere,
51
dictará las medidas precautorias que la ley establece para los casos en que la
mujer quede embarazada, pondrá a los hijos bajo el cuidado de la persona que de
común acuerdo hubieren elegido los cónyuges, pudiendo resolver lo que considere
benéfico para los menores de acuerdo a su criterio. El juez de lo familiar resolverá
teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchado, las
modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres. Con el fin de
salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose de
violencia familiar deberá siempre decretar:

Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo


familiar.

Prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar determinado, tal como el domicilio


o el lugar donde trabajan o estudian los agravados.

Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia


que el propio Juez considere pertinente.

Respecto a los bienes, declarada la nulidad del matrimonio, se procederá a la


división de bienes comunes, de conformidad con lo establecido en el artículo 198
del CCDF. Que menciona:

En el caso de nulidad de matrimonio, se observará lo siguiente:

Si los cónyuges procedieron de buena fe, la sociedad conyugal se considera


subsistente hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada y se liquidará conforme
a lo establecido en las capitulaciones matrimoniales;

Si los cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde la


celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un
tercero tuviere contra el fondo común. Los bienes y productos se aplicarán a los
acreedores alimentarios y si no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que
cada cónyuge aportó, y

Si uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá hasta que cause
ejecutoria la sentencia, si la continuación le es favorable al cónyuge inocente; en
52
caso contrario, se considerará nula desde un principio. El cónyuge que hubiere
obrado de mala fe no tendrá derecho a los bienes y las utilidades; éstas se
aplicarán a los acreedores alimentarios y, si lo hubiere, al cónyuge inocente.

Por otro lado revocará o suspenderá los mandatos que entre los cónyuges se
hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 del CCDF (el
mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca, menos en
aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una condición
en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída.

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder.

La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe


indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause).

Por otra parte, requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban un inventario de
sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de
sociedad conyugal, en su caso, especificando el título bajo el cual se adquirieron,
el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de
partición.

Finalmente el juez también tomará todas aquellas medidas que encuentre


pertinentes.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el tribunal enviará una copia certificada de la


misma al juez del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio y éste hará la
anotación correspondiente en el acta, en la cual constará la parte resolutiva de la
sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el número con que se marcó la
copia que se depositará en el archivo.

6.2 CAUSAS DE NULIDAD

Un acto jurídico es nulo cuando no se han cumplido los requisitos establecidos


en la ley, nulidad significa invalidez, respecto a la invalidez o nulidad del
53
matrimonio existen unas causales contempladas en el artículo 140 del código civil
las cuales son las siguientes:

Cuando existe un vínculo matrimonial anterior, ya sea respecto al hombre, a la


mujer o ambos.

Cuando se ha celebrado entre un hombre y una mujer que están entre sí en el


primer grado de línea recta de afinidad legitima, por ejemplo, el padrastro con la
hijastra.

Cuando se ha celebrado entre el padre adoptante y la hija adoptiva o viceversa el


hijo adoptivo y la madre adoptante.

Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes o


descendientes, o son hermanos.

Cuando no ha habido libertad en el consentimiento. Esta causal solo puede ser


alegada por la persona que fue obligada a consentir.

Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar a l cónyuge con quien
estaba unido en matrimonio anterior.

Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sea lo suficientemente fuerte para
obligar a obrar a una persona sin libertad. Esta nulidad solo puede ser alegada por
la persona a la que se le haya inferido la fuerza.

Cuando no se ha celebrado ante Juez y testigos competentes.

Cuando haya faltado el consentimiento de uno de los contrayentes o de los dos.

Cuando ha habido error respecto a ambos contrayentes o de uno de ellos.

Cuando ambos contrayentes sean menores de catorce años.

Respecto a la causal de que uno o ambos contrayentes han hecho matar al


cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior, la Corte Constitucional a
través de sentencia C-271 de 2003 declaro esta causal exequible en el entendido
54
de que la nulidad por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han
participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio
doloso mediante sentencia condenatoria ejecutoriada; o también cuando habiendo
participado solo un contrayente, el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de
nulidad dentro de los tres meses siguientes en que tuvo conocimiento de la
condena.

6.3 PRESUNCIONES DE VALIDEZ DEL MATRIMONIO Y DE BUENA FE DE LOS


CÓNYUGES

El artículo 253 del Código Civil establece que el matrimonio tiene a su favor la
presunción de ser válido y sólo se considerará nulo cuando así lo declare una
sentencia que cause ejecutoria; más dicha disposición dirigida a las autoridades
para normar su actitud respecto del matrimonio, no puede ser invocada por los
particulares para amparar situaciones provocadas por ellos mismos con notorio
fraude a la ley, como ocurre con quien estando casada legalmente contrae otro
matrimonio cuyas relaciones sexuales en el campo del derecho civil tienen el
carácter de adulterinas.

Código Civil de Tabasco:

Articulo 243.- presunción de validez el matrimonio tiene a su favor la presunción


de ser válido; solo se considerara nulo cuando así lo declare una sentencia que
cause ejecutoria.

Buena Fe de Los Cónyuges

Código Civil Tabasco:

Artículo 245. Efectos del matrimonio nulo


55
El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos
sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure, y en todo tiempo en
favor de los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio, durante él y
trescientos días después de la declaración de nulidad, si no se hubieren separado
los consortes o desde su separación en caso contrario.

Artículo 246. Buena fe de un cónyuge

Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio


produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. Si ha habido mala
fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce efectos civiles solamente
respecto a los hijos.

Artículo 247. Presunción de buena fe

La buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena.

6.4 EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LOS


CÓNYUGES A LOS HIJOS Y A LOS BIENES.

Una vez ya abordado el tema de la nulidad del matrimonio y sus causas, es hora
de dar pie al estudio de los efectos que provoca dicha nulidad, tema real del
presente trabajo, pero que, por cuestiones de comprensión, abarqué temas
anteriores.

Efectos De La Nulidad Del Matrimonio

Las consecuencias jurídicas que están aparejadas con la nulidad del vínculo
matrimonial se deben estudiar desde tres puntos de vista diferentes: a) Con
relación a los cónyuges; b) Con relación a los hijos, y c) Con relación a los bienes.
56
Efectos De La Nulidad Del Matrimonio Con Relación A Los Cónyuges.

Los artículos 255 y 258 del Código Civil para el Distrito Federal determinan los
efectos de la nulidad del matrimonio con relación a los cónyuges. Al efecto, se
distingue en los citados preceptos si el matrimonio fue contraído de buena o de
mala fe para atribuir distintas consecuencias en uno y en otro caso. Además,
también se toma en cuenta si ambos cónyuges proceden de buena o mala fe o
sólo uno de ellos.

De acuerdo al artículo 253, y como regla general, todo matrimonio tiene a su favor
la presunción de ser válido y, conforme al artículo 257, de haberse contraído de
buena fe. Pero para destruir esta presunción se requiere prueba plena; entretanto,
la ley presume que se contrajo de buena fe, y por lo tanto, se le deberán atribuir
todos los efectos inherentes a la misma que se señalan en los artículos 255 y 256.

Artículo 255 del CCDF: El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea
declarado nulo, procede todos sus efectos civiles a favor de los cónyuges mientras
dure; y en otro tiempo, a favor de sus hijos.

Artículo 256 del CCDF: Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los
cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto de él y de
los hijos.

Matrimonio Putativo: El matrimonio contraído de buena fe pero que adolece de un


vicio de nulidad, es decir, ignorando la existencia de dicho vicio, se denomina
putativo. Los efectos que surte este matrimonio putativo son conforme al artículo
255, cuando ambos consortes proceden de buena fe no obstante que se declare la
nulidad del matrimonio, éste producirá efectos civiles en su favor durante todo el
tiempo transcurrido desde la celebración hasta que se pronuncie la sentencia de
nulidad. Si sólo ha habido buena fe de uno de los cónyuges, el matrimonio
producirá efectos civiles exclusivamente respecto de él y de los hijos.

Por virtud de la nulidad del matrimonio:

1. Se pierden los derechos de los cónyuges para heredarse entre sí, si ambos
viven cuando se dicte la sentencia de nulidad.
57
2. Si uno de los esposos muere antes de que se dictarse la sentencia, debe
considerarse que aún el matrimonio subsistía, produciendo sus efectos, y por lo
tanto, el cónyuge que aún vive sí tiene derecho a heredar al cónyuge difunto.

3. En materia de alimentos debe mantenerse la misma regla, es decir, entre tanto


no se pronuncie la sentencia de nulidad subsiste la obligación alimentaria entre los
cónyuges.

4. En el caso de que uno de los cónyuges haya procedido de mala fe, perderá
tanto los derechos que le otorgaría el matrimonio de ser válido, por lo tanto, no
podrá heredar al otro cónyuge si éste muere antes de que se pronuncie sentencia
de nulidad, ni exigir alimentos. En cambio, el cónyuge que procede de buena fe
mantiene todos sus derechos.

Efectos De La Nulidad Del Matrimonio En Cuanto A Los Hijos.

De acuerdo con los artículos ya anteriormente citados 255 y 256 del Código Civil,
los hijos no sufren las consecuencias de nulidad del matrimonio de sus padres,
aun cuando éstos hubieren procedido de mala fe, pues se considerará que el
matrimonio existió válidamente tanto para los hijos nacidos antes de su
celebración, que quedaron legitimados, como para los nacidos durante él o 300
días después de la declaración de la nulidad, si no se hubieren separado los
consortes o desde su separación en caso contrario. En consecuencia, los hijos
tendrán la calidad de legitimados o legítimos respectivamente, con los derechos
de heredar o exigir alimentos.

Hay que recalcar que en nuestro sistema jurídico, los hijos naturales como los
legítimos tienen los mismos derechos de heredar y de exigir alimentos.

En cuanto a las consecuencias de la patria potestad, tampoco se afecta la


condición de los hijos por la nulidad del matrimonio de sus padres, desde el punto
de vista de que los derechos y obligaciones inherentes a la misma se atribuyen
tanto a los padres legítimos como a los del matrimonio, que se regulan en los
artículos 259 y 260 del Código Civil.
58

Efectos De La Nulidad Del Matrimonio En Cuanto A Los Bienes.

Estas consecuencias están reguladas por los artículos 261 y 262 del Código Civil
para el Distrito Federal:

Artículo 261 del CCDF: Declarada la nulidad del matrimonio, se procederá a la


división de los bienes comunes, de conformidad con lo establecido en el artículo
198 de este mismo ordenamiento.

*Artículo 198 del CCDF: En el caso de nulidad de matrimonio, se observara lo


siguiente:

I. Si los cónyuges procedieron de buena fe, la sociedad conyugal se considerar


subsistente hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria y se liquidará conforme a
lo establecido en las capitulaciones matrimoniales;

II. Si los cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde la
celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un
tercero tuviere contra el fondo común. Los bienes y productos se aplicarán a los
acreedores alimentarios y si no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que
cada cónyuge aportó; y

III. Si uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá hasta que
cause ejecutoria la sentencia, si la continuación le es favorable al cónyuge
inocente; en caso contrario, se considerará nula desde un principio. El cónyuge
que hubiere obrado de mala fe no tendrá derecho a los bienes y las utilidades;
éstas se aplicarán a los acreedores alimentarios, y si no los hubiere, al cónyuge
inocente.

En cuanto al artículo 262 del CCDF: Declarada la nulidad del matrimonio, se


observarán respecto de las donaciones antenupciales, las reglas siguientes:

I. Las hechas por un tercero a los cónyuges podrán ser revocadas;


59
II. Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas
que fueron objeto de ellas se devolverán al donante con todos sus productos;

III. Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe quedarán
subsistentes; y

IV. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan
hecho, quedarán a favor de sus acreedores alimentarios. Si no los tienen, no
podrán hacer los donantes reclamación alguna con motivo de su liberalidad.

6.5 LA ILICITUD DEL MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS.

El matrimonio que se celebra sin que se haya cumplido alguno de los requisitos
cuya omisión está sancionada con la nulidad del acto, es válido, aunque produce
sanciones de otra naturaleza distinta de la nulidad.

La ilicitud en materia de matrimonio lleva aparejada la idea de reprobación jurídica


contra el acto que no debió de haberse celebrado, porque no se cumplieron
determinadas condiciones jurídicas, previas a la celebración del matrimonio y que
no son intrínsecas ni a las personas ni al acto mismo, sino que se refieren a cierta
situación particular en que se encuentra alguno de los contrayentes.

Para que los sujetos den debido cumplimiento a lo dispuesto por la ley en lo
relacionado con el matrimonio, el legislador ha establecido los llamados
impedimentos, que son obstáculos legales para su celebración en cuanto no se
cumpla con las condiciones dispuestas por la norma jurídica. Como lo he
mencionado antes, los impedimentos se han clasificado en dirimentes e
impedientes. Cuando existe uno de los primeros y el matrimonio se celebra, éste
es nulo; cuando ocurren los impedientes y el matrimonio se lleva a cabo, no lo
invalida, pero lo hace ilícito.

Por tanto, es un matrimonio ilícito el que se realiza sin que se haya cumplido
alguno de los requisitos, esta omisión no está sancionada con la nulidad del acto,
60
entonces es válido aunque produce sanciones de otra naturaleza distinta a la
nulidad. En esta situación, el legislador no ha querido que el matrimonio pierda su
eficacia los así celebrados, más por ser irregulares los considera ilícitos.

De acuerdo con Rafael de Pina, los matrimonios ilícitos son aquellos que,
encontrándose viciados por alguna causa que no importe gravedad extrema, no
son considerados jurídicamente nulos, limitándose el legislador frente a ellos, a
imponer una sanción civil a los contrayentes.

Causas De Ilicitud Del Matrimonio.

Las causas que producen la ilicitud del matrimonio comprenden:

1. Los impedimentos susceptibles de despensa (falta de edad núbil y el


parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual), si se ha solicitado
una dispensa y el Juez del Registro Civil celebra el matrimonio, antes de que se
haya concedido aquélla.

2. Si entre los contrayentes existe el vínculo de la tutela o de la curaduría y el


matrimonio se celebra antes de que el Juez de lo Familiar haya concedido
autorización para celebrarlo.

En estos casos, el Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio ilícito incurre
en responsabilidad que puede ser sancionada con la destitución del empleo, sin
perjuicio de las penas aplicables, por la comisión del delito que pueda existir
(artículos 46 y 47 del Código Civil).

Luego entonces, hay que remarcar una vez más la diferencia entre un matrimonio
nulo y un matrimonio ilícito: el matrimonio nulo es la disolución matrimonial en vida
de los cónyuges, por causas anteriores a la celebración o por falta de
formalidades; el matrimonio ilícito es aquel que a pesar de haber incurrido en
algún impedimento no son jurídicamente nulos, sino que siguen existiendo pero
con sanciones civiles para los cónyuges.
61
Los Efectos De La Nulidad Del Matrimonio En Los Estados De La República
Mexicana.

El régimen respecto a los efectos de la nulidad del matrimonio en cuanto a los


cónyuges, hijos y bienes, en los 31 Códigos Civiles de los estados de la República
Mexicana no es casi nada diferente a lo que se dispone para el del Distrito
Federal, pues sólo van variando unas cuantas palabras, es decir, sólo varía la
redacción, pero de sustancia es lo mismo.

7. DIVORCIO

7.1 CONCEPTO DE DIVORCIO

La acción de divorcio es exclusiva para el ejercicio de los cónyuges, sólo se


extingue por la muerte de uno o de ambos consortes, no es transmisible, es
imprescriptible e irrenunciable anticipadamente. La acción se extingue, también,
por reconciliación de los cónyuges, la que deberá hacerse del conocimiento de la
autoridad competente después de haber interpuesto la demanda de divorcio.

Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio, y sólo es válido


mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que declare disuelto el
vínculo matrimonial, a la petición de uno o ambos cónyuges, con fundamento en
las causas y formas establecidas por la ley.
62
Así las cosas, la legislación mexicana define al divorcio como aquella acción que
disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer
otro.

Antecedentes.

La separación conyugal puede entenderse como la ruptura que se da en la


convivencia de los cónyuges, pero dicho alejamiento no afecta jurídica y
legalmente al vínculo matrimonial en los términos de la ley; es decir, los cónyuges,
por voluntad de uno o ambos, sin una resolución judicial, deciden terminar la
cohabitación en forma permanente, pero todos los efectos y consecuencias del
matrimonio continúan vigentes.

En este caso, los cónyuges continúan unidos en matrimonio, por lo que se


encuentran impedidos para celebrar nuevas nupcias. Esta situación se denomina
separación de hecho.

La separación de cuerpos se da cuando la vida conyugal termina por resolución de


la autoridad judicial competente (el juez de lo familiar), que suspende
exclusivamente los deberes relativos al débito carnal y la cohabitación,
determinando, en su caso, la procedencia de la liquidación de la sociedad
conyugal, o de la división de bienes comunes entre los cónyuges; sin embargo,
subsistirá el vínculo matrimonial, por lo que los cónyuges no podrán celebrar
nuevas nupcias.

En México es posible la separación de cuerpos decretada por autoridad judicial,


exclusivamente, en el caso de aquellos cónyuges que no queriendo el divorcio,
soliciten la suspensión de la obligación de cohabitar, cuando uno de ellos
padeciera una enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria, la impotencia
incurable e irreversible, siempre que esta última no tenga su origen en la edad
avanzada del cónyuge que la sufre; o cuando sufra un trastorno mental incurable,
previa declaración de interdicción del cónyuge enfermo. En este caso salvo la
obligación de cohabitar, todas las demás que derivan del matrimonio continúan
subsistentes.
63
Por cuanto al divorcio vincular, se define como la disolución del vínculo
matrimonial mediante una sentencia judicial. Éste permite a los cónyuges
divorciados volver a contraer matrimonio, en los términos establecidos por la ley.

7.2 DIVORCIO VINCULAR

En 1917 se crea el divorcio vincular en México. Que consiste en el rompimiento


del vínculo matrimonial dejando a los cónyuges en aptitud para contraer uno
nuevo. El divorcio vincular puede dividirse en voluntario y necesario. El voluntario
es aquél que se realiza por mutuo consentimiento de los cónyuges y el necesario
es el que invoca ante el juez, el cónyuge víctima por alguna causa contemplada en
la ley. El divorcio voluntario se divide en administrativo y judicial. Y el necesario, se
divide en divorcio sanción o remedio.

Separación de Cuerpos.

La doctrina mexicana distingue dos sistemas de divorcio por sus efectos. El


divorcio por separación de cuerpos o no vincular, y el divorcio vincular. Al respecto
Rafael Rojina Villegas no dice lo siguiente: Divorcio por separación de cuerpos “es
el sistema en el que el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las
obligaciones de fidelidad, de ministración de alimentos e imposibilidad de nuevas
nupcias”. Bonnecase establece lo siguiente: “es el derecho reconocido a los dos
esposos, por sentencia judicial, para no hacer vida en común”. El sistema de
separación de cuerpos fue el único regido en los Códigos civiles de 1870 y 1884,
ya que no se permitía otra forma de obtener el divorcio en nuestro país. Hasta
1917, Carranza introduce en México el divorcio vincular, con la creación de la ley
de relaciones familiares que en su artículo 75 establecía lo siguiente: “El divorcio
disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”.

La introducción del divorcio vincular en México no derogó la subsistencia de la


separación de cuerpos. Es más, nuestra legislación vigente la sigue
64
contemplando. La separación de cuerpos es la prerrogativa que el órgano judicial
le otorga a los cónyuges para no vivir juntos, pero el matrimonio no es disuelto.
Sus características principales son: la subsistencia del vínculo, y de las
obligaciones que derivan del matrimonio como la fidelidad, los alimentos, la ayuda,
custodia de los hijos, entre otros. La separación debe ser declarada por la
autoridad judicial, para darle terminación a la obligación de cohabitar.

Si el juez de lo familiar declara la separación de cuerpos, no existirá ninguna


sanción para ellos, y además seguirán conservando derechos y obligaciones. Por
ejemplo: si tienen hijos seguirán ejerciendo juntos la patria potestad, si contrajeron
matrimonio por el régimen de sociedad conyugal ambos seguirán facultados para
administrarla.

El origen de la separación de cuerpos en nuestra legislación federal se encuentra


en el artículo 277 y sólo es procedente por algunas causas: “El cónyuge que no
quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en las fracciones VI y
VII del artículo 267, podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación
de cohabitar con el otro cónyuge, y el juez, con conocimiento de causa, podrá
decretar esa suspensión; quedando subsistentes las demás obligaciones creadas
por el matrimonio”. Las causas VI y VII son:

Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que


sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga
después de celebrado el matrimonio; y padecer enajenación mental incurable,
previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente.” La
Crítica que se deriva de la separación de cuerpos radica en que los cónyuges
únicamente se separan de la misma casa habitación pero las obligaciones entre
ellos siguen subsistiendo, por lo que si una de las obligaciones entre ellos es el
débito conyugal, al estar separados es imposible que ésta obligación se pueda
cumplir y por lo tanto se les obliga a los cónyuges a vivir en pleno celibato o a
cometer adulterio.

Eduardo Pallares en su libro El Divorcio en México nos comenta que la naturaleza


de especificar únicas causas en las que procedía la separación de lecho y
65
habitación derivaba de que en sus inicios, la tuberculosis y la sífilis eran
consideradas como enfermedades incurables; por lo que justificaba la separación
material de los cónyuges; pero que actualmente pierde fuerza ya que los avances
en la medicina han logrado curarlas.

7.3 DIVERSAS ESPECIES DE DIVORCIO

El divorcio se clasifica en:

1. Divorcio voluntario:

a) Administrativo.

b) Voluntario contencioso.

2. Necesario o causal.

3. Unilateral por la vía judicial.

1. Divorcio voluntario

Esta clase divorcio es la que se da como consecuencia del acuerdo de voluntades


entre los cónyuges para terminar con el matrimonio.

A. Divorcio administrativo

Procede el divorcio administrativo cuando después de un año de celebrado el


matrimonio, ambos cónyuges deciden divorciarse. Se requiere para poder ejercer
esta acción:

a) Que los cónyuges sean mayores de edad.

b) Que hayan liquidado la sociedad conyugal, en su caso.

c) Que la mujer no esté embarazada.


66
d) Que no tengan hijos en común, o teniéndoles sean mayores de edad.

e) Que ni los hijos o uno de los cónyuges requiera alimentos.

En este caso, el juez del registro civil, que será la autoridad competente, previa
identificación de los cónyuges, levantará un acta en la que hará constar la solicitud
de divorcio, y los citará a los quince días para que ratifiquen su solicitud.

Al ratificarla, el juez del registro civil los declarará divorciados, y hará la anotación
correspondiente al margen del acta de matrimonio anterior.

Si se descubre o comprueba que los cónyuges no cumplieron con los requisitos


exigidos para el divorcio administrativo, éste quedará sin efectos y el matrimonio
subsistirá, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley.

B. Divorcio voluntario contencioso

La acción de divorcio en este caso se somete al juez de lo familiar o al juez de lo


civil, que es la autoridad competente. En este caso lo denominaremos divorcio
voluntario por la vía judicial.

Procede por la vía judicial cuando los cónyuges no cumplen con los requisitos
para solicitar el divorcio por la vía administrativa, y sin embargo lo solicitan por
mutuo consentimiento ante el juez de lo familiar, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos para ello, es decir, que haya pasado un año o más a partir
de que se celebró el matrimonio, y que presenten con la demanda un convenio en
el que se establezca lo relativo a la guarda y custodia de los hijos, los alimentos, la
vivienda y la administración de los bienes.

El procedimiento se desarrollará como sigue:

Los cónyuges interesados deberán presentar la demanda de divorcio firmada por


ambos y acompañada del convenio, el cual deberá contener:
67
a) Designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos,
menores e incapaces.

b) La forma en la que el progenitor que no tenga la guarda y la custodia de los


hijos ejercerá el régimen de visitas y de convivencia, respetando los horarios de
comida, descanso y estudio de los hijos.

c) El modo de atender las necesidades de los hijos a quienes deba darse


alimentos. Deberá especificarse la forma de pago, así como la de la garantía para
asegurar su cumplimiento.

d) La designación del cónyuge al que corresponde el uso del domicilio o casa en


que se habita antes y durante el proceso.

e) En su caso, determinar la casa que servirá de habitación al cónyuge y a los


hijos, menores o incapaces, durante el procedimiento y después de su ejecución,
obligándose ambos a comunicarse los cambios de domicilio, inclusive después de
decretarse el divorcio.

f) La cantidad que integrará la pensión alimenticia a favor del cónyuge acreedor


señalando la forma de pago y la de garantizarla.

g) La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el


procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, presentando
para tal efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, el avalúo y la forma
de partición.

Mientras se resuelve el divorcio voluntario, el juez de lo familiar autorizará la


separación provisional de los cónyuges y dictará las medidas respecto a la
pensión alimenticia provisional de los hijos y del cónyuge, en términos del
convenio presentado con la demanda.
68
El juez convocará a los divorciantes para la celebración de dos audiencias de
avenencia o conciliación, a las cuales están obligados a asistir los cónyuges
solicitantes.

En caso de no avenirse o reconciliarse, deberán ratificar su demanda de divorcio


en las dos ocasiones, y cumpliendo el convenio con los requisitos de ley, el juez
de lo familiar dictará sentencia decretando el divorcio.

Los cónyuges solicitantes del divorcio podrán reunirse y reconciliarse durante


cualquier tiempo del procedimiento, siempre que sea antes de que se dicte
sentencia que decrete el divorcio, con lo que quedará sin efecto la solicitud de
divorcio, y no podrán volver a ejercitar la acción de divorcio hasta pasado un año a
partir de su reconciliación.

Tratándose de menores de edad, para poder solicitar el divorcio se requiere que


éstos estén representados por los que dieron su consentimiento, conforme a la ley
o por un tutor legítimo, debido a los intereses familiares que están involucrados.

2. Divorcio necesario o causal

No existe acuerdo entre los cónyuges respecto al divorcio, uno quiere divorciarse y
el otro no, por una o varias de las causales que para demandar el divorcio
establece el Código Civil en su artículo 266. En este caso podrán demandar una
indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que se hubieren adquirido
durante la existencia del matrimonio siempre que:

a) Hubieren estado casados bajo el régimen de separación de bienes.

b) El demandante se hubiera dedicado, durante el matrimonio,


preponderantemente a las labores del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.
69
c) Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios, o
habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

En este caso, el juez de lo familiar deberá de resolver en la sentencia de divorcio


lo conducente, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso.

7.4 EFECTOS DEL DIVORCIO.

Los efectos del divorcio se pueden clasificar en:

a. Efectos respecto a los hijos

La sentencia definitiva del juez de lo familiar fijará la situación de los hijos, para lo
cual debe haber resuelto todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes
a la patria potestad, su pérdida, suspensión, limitación o recuperación, así como
sobre la guarda y la custodia, y sobre los alimentos.

La recuperación de la patria potestad procede únicamente en los casos en los que


se haya perdido por cuestiones alimentarias, siempre que se acredite que se ha
cumplido con dicha obligación. Lo mismo sucede en el caso de la recuperación de
la custodia.

La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y


terapias necesarias para evitar y corregir actos de violencia familiar, las cuales
podrán ser suspendidas o modificadas, cuando cambien las circunstancias que
afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.

El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las
obligaciones que tienen para con sus hijos.

b. Efectos respecto a las personas mayores de edad, enfermas e incapaces


70
Para el caso de los mayores e incapaces sujetos a la tutela de alguno de los ex
cónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas para su
protección.

Cuando se trate de cónyuges enfermos e incapaces, tendrá derecho a alimentos si


carece de bienes y está imposibilitado para trabajar, y no procede la
indemnización por daños y perjuicios.

c. Efectos respecto a los bienes

El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o
prometido por su consorte o por otra persona en consideración a aquél. El
cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su
provecho.

En la sentencia que decrete el divorcio se fijará lo relativo a la división de los


bienes, y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones
que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los ex
cónyuges tendrán la obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e
ingresos, a las necesidades de los hijos, su subsistencia y educación hasta que
éstos lleguen a la mayoría de edad.

d. Efectos respecto al cónyuge

En los casos de divorcio necesario, el juez de lo familiar sentenciará al cónyuge


culpable al pago de los alimentos a favor del cónyuge inocente, tomando en
cuenta las circunstancias de cada caso, entre ellas:

a) La edad y el estado de salud de los cónyuges.

b) Su calificación profesional y posibilidades de acceso a un empleo.

c) Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia.

d) Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge.

e) Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades.

f) Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.


71

En todos los casos en que el cónyuge inocente carezca de bienes o que durante el
matrimonio se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los
hijos, y que esté imposibilitado para trabajar tendrá derecho a alimentos.

La pensión alimenticia, en los casos de divorcio necesario, se extinguirá cuando el


acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

El cónyuge inocente tiene derecho, además, a que el culpable lo indemnice por los
daños y perjuicios que el divorcio le haya causado. Éstos se regirán por las reglas
establecidas para los hechos ilícitos.

Como consecuencia del divorcio, los cónyuges recobrarán su aptitud o capacidad


para contraer matrimonio.

La muerte de uno de los cónyuges termina con el juicio de divorcio, y los


herederos tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiere
existido dicho juicio.

8. CONCUBINATO

8.1 CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Teórica y legislativamente el concubinato ha estado sujeto a diversas


percepciones. Para referirse a esta forma de unión de hecho, la doctrina ha
utilizado diversas denominaciones, tales como unión extramatrimonial, unión
matrimonial de hecho, unión paramatrimonial, matrimonio de hecho, convivencia
more uxorio, familia de hecho, situación de hecho asimilable al vínculo
matrimonial, unión de hecho, etc. En esta obra se prefiere el término
“concubinato”, ya que la legislación y doctrina mexicanas así lo contemplan.

Independientemente del nombre que los teóricos utilicen para referirse al


concubinato, las definiciones que proporcionan coinciden en el fondo. La mayoría
72
de ellas hace alusión a los requisitos o elementos que el legislador considera que
debe reunir esta forma de unión para que sea catalogada como concubinato,
mientras que otras hacen hincapié en la omisión de formalidades para su
constitución.

Chávez Asencio (1997); en el análisis que realiza para determinar la naturaleza


jurídica del concubinato, toma como base la definición que proporciona el artículo
1635 del Código Civil Federal, y así sostiene que el concubinato es:

La vida que el hombre y la mujer hacen como si fueran cónyuges sin estar
casados;...cohabitación o acto carnal realizado por un hombre y una mujer, cuya
significación propia y concreta no se limita sólo a la unión carnal no legalizada,
sino también a la relación continua y de larga duración existente entre un hombre
y una mujer sin estar legalizada por el matrimonio. Es una comunidad de lecho
que sugiere una modalidad de las relaciones sexuales mantenidas fuera del
matrimonio.

...El concubinato comprende la relación sexual fuera del matrimonio, que va desde
las relaciones de poca duración, a las duraderas y estables, pero que tienen en
común el considerarse relaciones estables...Excluye...las relaciones pasajeras
entre un hombre y una mujer, sin la intención de convivir maritalmente.

Otros autores consideran que el concubinato es “la unión de un hombre y una


mujer, sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio”. Esta
definición es de particular importancia porque al atribuir al concubinato los mismos
propósitos que persigue el matrimonio significa que a aquella unión que,
evidentemente, se realiza sin formalidad ni solemnidad alguna, se le reconoce
como una forma de estado de vida que concuerda con la misma que los cónyuges
desarrollan después del acto de contraer matrimonio.

8.2 EL CONCUBINATO COMO FORMA DE CONSTITUIR A LA FAMILIA.


73
Para hablar de concubinato y encontrar el fundamento de su protección jurídica
atendiendo a su naturaleza y forma de constitución, resulta inevitable mostrar un
panorama estadístico que revele la situación actual de la cantidad de concubinatos
que existen en México.

Diversas situaciones referentes al concubinato:

1. Actualmente en México se le admite como una forma más de generar una


familia.

2. En virtud de esa aceptación no contraviene las buenas costumbres, pues al


observar que cada vez son más las personas que deciden unirse para vivir en
concubinato exista la tendencia a considerarlo como práctica común en la
sociedad, pues toda persona goza del ejercicio del derecho a formar una familia.

3. En consideración a ese aumento paulatino se asiste a un profundo cambio en


las estructuras familiares. Y, por último,

4. Con motivo de ese acrecentamiento, la ley debe advertir la ineludible protección


que requieren y merecen los miembros que en tal unión conviven, reconociendo
los efectos jurídicos que produce como familia, atendiendo principalmente a su
naturaleza; es decir, observándola desde su perspectiva real, como una unión de
hecho y no de derecho que genera una familia.

Estas premisas advierten la coexistencia de diversas cuestiones por resolver: qué


se entiende por familia, en qué consiste el derecho a formarla y el derecho a la
protección de la misma, cuáles son los efectos reconocidos al concubinato en el
ordenamiento federal o cuáles son aquellos que admiten los Códigos estatales.

8.3 EFECTOS DEL CONCUBINATO

En el concubinato se podrán generar ciertos efectos jurídicos que en el matrimonio


son los mismos pero en algunos no son los mismos en cuanto a ciertos rangos de
cada uno de los mismos.
74
Sobre los hijos.- en esta clasificación encontramos a varios efectos jurídicos que
existen entre los hijos y los concubinos que son:

A) Filiación.- es la descendencia en línea recta; comprende toda serie de


intermediarios que unen a una persona determinada, con tal o cual ancestro por
alejado que sea. La relación de la filiación toma también nombres de paternidad y
maternidad, cuando sea necesario.

En México la legislación civil se distingue entre:

1.- Filiación legítima.-es el vínculo establecido entre el padre o la madre respecto


del hijo procreado dentro del matrimonio.

2.- Filiación natural.-es el vínculo existente entre el hijo y la madre o el padre que
no han contraído matrimonio, en caso de concubinato la maternidad no necesita
probarse, ya que es un hecho notorio, sin embargo no sucede lo mismo con la
paternidad, esta es reconocida por medio de una constancia médica o de análisis
de adn del padre y del (o los) hijo(s).

B) Parentesco.-.

C) Valor dentro del patrimonio de familia.- es la relación que tendrán los hijos de
ambos concubinos en relación a los bienes que existan y que sean de los
concubinos, esto ejecuta un efecto sobre los bienes causando que los hijos de
estos puedan estar bajo el mismo techo que sus padres y que reciban la misma
alimentación que los padres de ambos.

D) El derecho a heredar.-en lo que se refiere a sucesión testamentaria, los hijos


nacidos fuera del matrimonio tienen derecho a exigir alimentos si es que el
testador no se los dejo.

Si a la muerte de los concubinos únicamente les sobreviven hijos, cada uno de


ellos hereda por partes iguales. Pero si además sobreviviera uno de los
concubinos, este heredara como si se tratara de un hijo, siempre que no tenga
bienes o sus bienes no igualen a la porción que le corresponde a cada hijo.
75
E) Derecho y obligación de dar y recibir alimentos.- el derecho de los hijos fuera
de matrimonio a recibir alimentos no limita a estos a no recibirlos, el art. 303 ccdf
dice que para dar y recibir alimentos no hay distinción entre hijos naturales o
legítimos.

F) Origina la patria potestad.-esta permite que los padres puedan tener derechos,
facultades, obligaciones y prerrogativas sobre sus hijos, si estos son menores de
edad, hasta que cumplan los dieciocho años de edad.

G) Derecho a un nombre.- el artículo 389 del código civil para el distrito federal,
dispone que el hijo reconocido por el padre y la madre tiene derecho a llevar el
apellido paterno de ambos, o bien, si solo ha sido reconocido por uno de ellos,
podrá llevar sus dos apellidos.

Frente a terceros.-

1.- Tienen los derechos preservados por la ley del seguro social:

A) Cuando se verifica la muerte del trabajador como consecuencia del riesgo de


trabajo.-los concubinos, al igual que los viudos tienen derecho al 40% de la
pensión que hubiera recibido el trabajador tratándose de una incapacidad
permanente total.

B) La concubina.-siempre que no exista esposa, queda amparada por el seguro de


enfermedades y maternidad, la misma protección tienen el esposo y el concubino.
Esta prestación se otorgara únicamente cuando estos beneficiarios prueben que
dependen económicamente del asegurado o pensionado.

C) Tienen derecho a recibir prestaciones en especie.

D) La concubina, al igual que la esposa tiene derecho a prestaciones de


maternidad que se establecen en el art. 94. .
76
E) A falta de esposa, la concubina tiene derecho a la pensión de viudez, aplica
también en el hombre. (Art. 130).

F) Tiene derecho a las asignaciones familiares si son mayores de 16 años.

G) Tienen derecho a recibir a partes iguales con ascendientes e hijos el saldo de


la cuenta individual del seguro del retiro cuando el trabajador fallezca y los
beneficiarios legales.

H) Tienen derecho al seguro de salud para la familia (art. 241).

Los impedimentos dirimentes, por razones metodológicas, es útil agruparlos en


dos categorías bien definidas: los que atañen a las condiciones naturales para
contraer matrimonio y los que se originan en consideraciones de orden social y
moral.

Impedientes

Tutores y curadores

El tutor y el curador y sus descendientes que estén bajo su potestad, no podrán


contraer matrimonio con el menor o el incapaz que ha tenido o tuviere aquél bajo
su guarda, hasta que fenecida la tutela, haya sido aprobada la cuenta de su
administración.

Esta prohibición tiende a proteger los intereses del menor y el incapaz y evitar
maniobras destinadas a impedir una fiel rendición de cuentas.

El impedimento no sólo afecta al tutor o curador, sino también a sus descendientes


que están bajo su potestad. Además, es simplemente temporario, pues
desaparece una vez que ha sido aprobada la cuenta de la administración.

Menores de edad
77
Los menores, aunque hayan cumplido con la edad mínima exigida por la ley para
contraer matrimonio, no pueden hacerlo sin autorización de sus padres o tutores; y
a falta de ésta o en caso de negativa, sin la venia judicial.

Menores de edad

Los menores, aunque hayan cumplido con la edad mínima exigida por la ley para
contraer matrimonio, no pueden hacerlo sin autorización de sus padres o tutores; y
a falta de ésta o en caso de negativa, sin la venia judicial

9. RELACIONES PATERNO FILIALES

9.1 CONCEPTO Y ANTECEDENTES

Dentro de la estructura del Derecho Familiar, las relaciones paterno-filiales son el


vínculo directo e inmediato (en primer grado) que une a padres e hijos y que se
conoce también con el nombre técnico de filiación. En términos generales, la
necesaria concurrencia de padre y madre en la concepción y gestación de los
hijos determina que pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna.

La filiación (relación que une a procreantes y procreados) es un hecho natural,


pero también una realidad jurídica que determina la paternidad y maternidad del
nacido. Puede ser por naturaleza (matrimonial o no) o por adopción. Se puede
hablar de filiación matrimonial en aquellas situaciones en que el hijo es concebido
o nace constante el matrimonio de los padres o desde el momento que éstos
contraen matrimonio después del nacimiento. Por el contrario, nos referimos con el
concepto de filiación no matrimonial a la situación en la que los padres del nacido
no están casados y mientras no lo estén.

Antecedentes De Las Relaciones Paterno Filial

1. Derecho Romano
78
El término Filiación está asociado a linaje y parentesco, y en ese orden algunos
autores como M. Castellano Arroyo, consideran que “la curiosidad por la forma en
que se transmiten la vida y los rasgos familiares ha acompañado siempre al ser
humano”; elemento al que tratadistas, la doctrina y la jurisprudencia han tenido
que dar soluciones. Para la doctrina jurídica romana, estaba íntimamente ligada a
la procedencia familiar y al igual que toda la estructura social, estaba permeada
por la desigualdad que caracterizó este tipo de sociedad. La familia era la base de
la sociedad romana, regulada por el control patriarcal, se destacan en ella un
conjunto de condiciones mediante las cuales debían regirse.

-La Autoridad del Pater Familia

La familia era la reunión de personas colocadas bajo la autoridad o la manu de un


jefe único, el régimen dominante estaba en la soberanía del padre o del abuelo
paterno, era dueño absoluto de las personas colocadas bajo su autoridad y éste
arreglaba a su manera la composición de la misma: podía excluir a sus
descendientes por la emancipación. Podía por la adopción, hacer ingresar algún
extranjero, su poder se extendía hasta las cosas: todas las adquisiciones y las de
los miembros dela familia se concentraban en un patrimonio único sobre el cual él
sólo durante toda su vida ejercía los derechos de propiedad. Es importante
observar que la organización familiar descansaba bajo el control masculino, por
tanto, la primogenitura o filiación recaía sobre éste. La mujer no tenía más que una
función biológica y doméstica.

-El Parentesco Civil

Consistía en una relación de carácter civil que se establecía entre el poder familiar
y sus descendientes, aquí la sangre no era lo más importante sino la relación de
control y autoridad que existiere; la tradición romana, distingue el parentesco
natural que es el cognatio del parentesco civil o agnatio. El cognatio es el
parentesco que une las personas descendientes una de otras en línea directa o
descendiendo de un autor común sin distinción de sexo. La agnatio es el
parentesco civil fundado sobre la autoridad paternal o marital, que son los
descendientes, por vía de varones de un jefe común, colocados bajo su autoridad
79
2. Los Hijos En El Código Civil De 1852

Los Hijos Legítimos

Son hijos legítimos los que nacen de matrimonio "y aun diez meses después de
disuelto, porque es el término a que ordinariamente se alarga la gestación" (Silva
Santisteban, José).

Los Hijos Ilegítimos

Los hijos ilegítimos quedaron divididos en dos clases: los naturales, aquellos
cuyos padres no tuvieron impedimento de casarse al tiempo de la concepción, y
los espurios. Esta última denominación corresponde al hijo adulterino, concebido
por mujer casada.

3. Los Hijos En El Código Civil De 1936

De La Filiación Legítima

El art. 299º del Código civil, establece que "El hijo nacido durante el matrimonio, o
dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, tiene por padre al
marido".

De La Filiación Ilegítima

De otro lado, se considera que "Son hijos ilegítimos los nacidos fuera de
matrimonio"(art. 348º del Código civil).

9.2 DIFERENTES TIPOS DE HIJOS QUE REGULA EL CÓDIGO CIVIL

Actualmente nuestro Código vigente los considera hijos matrimoniales e hijos


extramatrimoniales a diferencia del Código derogado que estableció las categorías
de hijos legítimos e ilegítimos; de lo que se concluye que la filiación puede ser
matrimonial o extramatrimonial.
80
Artículo 4.155.- La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con el
acta de su nacimiento y con la de matrimonio de sus padres.

Artículo 4.162.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con
relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, se
establece por el reconocimiento o por una sentencia que declare la paternidad.

Artículo 4.184.- Entre el adoptante y el adoptado habrá los mismos derechos y


obligaciones que entre padres e hijos.

El Código Civil para el Estado de Tabasco en distinto artículos dice:

TITULO OCTAVO

DE LA FILIACIÓN

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 320.

Qué deberes y obligaciones impone

La filiación confiere e impone a los hijos, al padre y a la madre, respectivamente,


los derechos, deberes y obligaciones establecidos por la ley.

ARTICULO 321.

De qué resulta

La filiación resulta de las presunciones legales, del nacimiento, de la adopción o


por virtud de una sentencia ejecutoriada que la declare.

ARTICULO 322.

Igualdad de los hijos

La ley no hace ninguna distinción en los derechos de los hijos, basada en la


diversa forma de probar la filiación.
81
ARTICULO 323.

Obligación del Estado de instruir sobre la filiación

El Estado, a través de la autoridad y organismos que la ley señale, debe instruir


sobre los deberes y derechos inherentes a la filiación a quienes cuentan con la
edad suficiente para contraer matrimonio.

9.3 PROGRESO CIENTÍFICO EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y


SUS CONSECUENCIAS EN EL DERECHO FAMILIAR

En décadas recientes, el desarrollo científico y tecnológico se ha extendido a


todas las áreas del quehacer humano; específicamente nos referimos al área de la
salud reproductiva, lo cual ha trastocado conductas y valores del pasado; tenemos
que desde la década de los setenta se hizo pública una serie de investigaciones
en torno a la posibilidad de solucionar los problemas de infertilidad y esterilidad, a
través de una serie de prácticas médicas llamadas técnicas de reproducción
humana asistida.

Dentro de estas técnicas, encontramos la denominada “maternidad subrogada,


sustituta o suplente ” que tiene la peculiaridad de agrupar para su realización a
varias técnicas de reproducción asistida a la vez, dependiendo de la modalidad de
que se trate, de esta manera podemos encontrar el uso de la inseminación
artificial, la fecundación in vitro, la implantación de embrión en el útero, e incluso la
manipulación embrionaria para corregir errores congénitos o para simplemente
seleccionar las características, o el sexo del nuevo ser.

(Artículos 7 Y 8 De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño)

En el caso de la llamada inseminación homologa, es decir la inseminación de una


mujer casada con el esperma de su esposo no representa conflicto de orden
jurídico, ya que el nacido como resultado de ella, es hijo del matrimonio, su
filiación y consecuente situación jurídica esta prevista en la mayoría de las
82
legislaciones. Existe una identidad entre la filiación consanguínea y la legal, la
condición jurídica del menor está reconocida y el hijo es aceptado por el padre, la
madre y el resto del grupo familiar. Lo mismo sucede en el caso de la mujer con
pareja estable, ya que se requiere el consentimiento de la mujer integrado con el
del marido o de la pareja estable.

El problema surge, en el caso del menor que nace como resultado de una
inseminación artificial llevada a cabo por una madre soltera, ya que nace sin
padre; en este supuesto, la legislación mexicana no impide a la mujer soltera, libre
de matrimonio, capaz y mayor de edad, ejercer su derecho a recurrir a la
inseminación artificial. Igual en el caso de la fecundación post mortem donde se
insemina a la mujer con el esperma del marido fallecido.

La filiación es una institución jurídica que ordena las relaciones familiares, no solo
del hijo con el padre y la madre, sino que lo entronca con todo el grupo familiar
paterno y materno, hermanos, abuelos y tíos. De tal manera que al negarle al
menor el derecho a un padre, se le niega el derecho a una filiación paterna.

La filiación establece las relaciones entre un sujeto y su grupo familiar, lo


individualiza. Identifica y determina los derechos y los deberes del sujeto dentro de
su orden genealógico familiar; si la mujer soltera deliberadamente priva a su hijo
de tener un padre, le niegan una filiación paterna y le priva de una serie de
vínculos afectivos y de derechos a que tendrá acceso con una filiación paterna.

9.3.1 CONTROL NATAL

El control de la natalidad abarca cualquier actividad, medicamento o equipo


utilizado para impedir el embarazo. Existen muchos tipos de métodos para el
control de la natalidad disponibles para aquellas mujeres que no desean quedar
embarazadas. La decisión acerca de cuál es el método más adecuado para usted
debe tomarla junto con su pareja y el médico.
83
Los métodos de control de la natalidad funcionan de distintas maneras para
impedir el embarazo, entre las que se incluyen:

• Crear una barrera que impide que el esperma llegue al óvulo.


• Matar el esperma.
• Impedir que los ovarios liberen óvulos.
• Alterar la mucosa cervical para impedir que el esperma avance hasta
llegar al útero.
• Alterar el tejido que recubre el útero de modo que el óvulo fertilizado no
pueda implantarse.

¿Cuáles son los diferentes tipos de control de la natalidad?

Entre los métodos que no requieren receta médica se incluyen los siguientes:

• Abstinencia - no tener relaciones sexuales.


• Espermicidas - espumas o cremas que se aplican en la vagina para
matar el esperma; también suministran un cierto grado de protección
contra las enfermedades de transmisión sexual, en especial, si se usan
juntamente con un condón de látex.
• Condones masculinos - tubo delgado de látex o de algún material
natural que se coloca en el pene. El esperma se deposita en el extremo
del condón. Los condones de látex proporcionan una cierta protección
contra las enfermedades de transmisión sexual.
• Condones femeninos - forro de látex o de algún material natural que se
coloca dentro de la vagina. Los condones de látex proporcionan una
cierta protección contra las enfermedades de transmisión sexual.
• Planificación familiar natural - mantener relaciones los días que no son
"fértiles", los cuales se identifican empleando diferentes métodos como
controlar la temperatura del cuerpo, observar los cambios de la mucosa
cervical, y utilizar equipos para predecir la fecha de la ovulación. La
planificación natural, también llamada método del "ritmo", presenta un
alto nivel de riesgo de embarazo.
84
9.3.2 NUEVAS FORMAS DE FECUNDACIÓN, IN VIVO, IN VITRO Y MEDIANTE
CLONACIÓN.

Fecundación in vivo

• La fecundación in vivo es una nueva técnica de reproducción asistida


que mejora las posibilidades de supervivencia de los embriones,
además de reducir las anomalías cromosómicas que estos pueden sufrir
durante el proceso. Una de las grandes ventajas de la fecundación in
vivo frente a la fecundación in vitro es que no es necesario cultivar los
embriones en el laboratorio, sino que estos se desarrollan en su medio
natural, el útero materno, ya que el óvulo se transfiere al útero
inmediatamente después de ser fecundado.

Procedimiento de la fecundación in vivo

• El procedimiento consiste en implantar los óvulos fecundados en una


cápsula de silicona que se inserta en el útero materno. Este dispositivo
se comporta como una incubadora en miniatura y permite que los
embriones se desarrollen en las mismas condiciones ambientales (luz,
temperatura, nutrientes) que las que tendrían de haberse producido la
fecundación de forma natural. A los pocos días, se retira la cápsula para
estudiar la viabilidad de los embriones y seleccionar los más sanos, que
vuelven a implantarse en el útero de la madre.
• Existe, además, la posibilidad, de introducir el dispositivo en el útero e
insertar posteriormente óvulos y espermatozoides para que la
fecundación se produzca en el propio útero materno, lo que
incrementaría aún más la efectividad del tratamiento.

La fecundación in vitro
85
• Es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos por los
espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. La FIV es el
principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de
reproducción asistida no han tenido éxito. El proceso implica el control
hormonal del proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos de los
ovarios maternos, para permitir que sean fecundados por
espermatozoides en un medio líquido. El ovocito fecundado (que
algunos denominan como preembrión) puede entonces ser transferido al
útero de la mujer, en vistas a que anide en el útero y continúe su
desarrollo hasta el parto.

La clonación

• Es el proceso por el que se logra conseguir copias idénticas de otros


organismos, células o moléculas ya desarrolladas. Se debe partir
siempre de células de otro organismo, y este organismo ya tiene que
estar desarrollado. La clonación humana específicamente se refiere a
aplicar esta copia idéntica a los seres humanos, y se puede dividir
principalmente en dos tipos: con fines terapéuticos o con fines
reproductivos.

Clonación humana terapéutica

• La clonación humana con fines terapéuticos (bien explicada en el gráfico


de arriba) se basa en crear tejidos u órganos con el objetivo de combatir
enfermedades específicas en los seres humanos. Para hacer esto es
necesario extraer células madres, es para esto que es necesaria la
creación de un embrión.

La clonación humana con fines reproductivos


86
• Se basa en concebir un nuevo ser humano que tenga un ADN idéntico a
otro ya desarrollado.
• En otras palabras, la primera genera un embrión solo para extraer lo
necesario para generar tejidos. El otro tipo genera una persona con una
genética idéntica a otra.

Maternidad Subrogada Y Alquiler De Vientre

• Una madre subrogada es una mujer que acepta prestar su vientre para
gestar al hijo de otra persona o pareja y renunciar a sus derechos como
madre cuando nazca el bebé. Cuando se monetiza esta gestación, se
considera alquiler de vientre.

Dos Configuraciones De Maternidad Subrogada

• Una maternidad subrogada se puede conseguir de dos formas. Primero


por inseminación casera o artificial con el semen del padre "contratante".
En este caso el óvulo utilizado es el de la madre de alquiler, que se
convierte entonces en la madre biológica del bebé aunque cede, en
teoría, sus derechos como madre. Es el tipo de maternidad subrogada a
la que suelen optar parejas gays que quieren formar una familia
homoparental.

• También se puede lograr el embarazo de la madre de alquiler por


inseminación de un embrión fertilizado proveniente de la pareja
"contratante". Esto implica obligatoriamente la medicalización en un país
donde la maternidad subrogada esté autorizada. Los padres
contratantes son ambos padres biológicos del bebé y la madre de
alquiler receptora del material genético de la pareja. Algunos países
reconocen este tipo de maternidad subrogada por razones médicas
87
entre familiares (dos hermanas por ejemplo) mientras prohíben el
alquiler de vientre monetizado.

9.3.3 EL ALQUILER DE VIENTRE


• El alquiler de vientre sigue siendo una práctica muy controvertida, pero
cada vez más tolerada y mediatizada. Aun así, la disparidad de
legislación sobre la maternidad subrogada de un país al otro es
asombrosa y desconcertante para todas las parejas que consideran el
alquiler de vientre como su única opción para ser padre y formar una
familia, homoparental o no.

9.3.4 CONGELACIÓN DEL SEMEN


• Luego de la evaluación se le añaden sustancias químicas
crioprotectoras, que disminuyen los daños que la congelación y
descongelación pueden causar a los espermatozoides.
• Luego, la muestra se divide en varios tubos y se disminuye su
temperatura hasta que la misma se congela.

Almacenamiento Del Semen

• Los tubos que contienen la muestra congelada se colocan en un termo


de nitrógeno líquido, donde se mantiene a -196°C.
• La información relacionada a la muestra queda asentada en un registro
donde se consignan: los datos filiatorios del paciente, las características
de la muestra, la técnica de congelación, la ubicación de la muestra en
el tanque de almacenamiento.

Descongelación Y Utilización De La Muestra


88
• Luego de la descongelación de la muestra se evalúa cuántos
espermatozoides aún permanecen viables, y se procesa de acuerdo a la
técnica para la que se vaya a utilizar.
• Una muestra descongelada puede usarse para técnicas de reproducción
asistida de distinta complejidad. La elección de la técnica dependerá de
las características del semen (cantidad de espermatozoides
• traslativos antes de congelar, porcentaje de espermatozoides normales,
grado de supervivencia luego de la descongelación) y de la fertilidad de
la mujer.

9.4 CRIOALMACENAMIENTO

Permite el congelamiento de embriones para su posterior utilización, es también


un método al que se le acude con alguna regularidad; el embrión puede
conservarse en ese estado durante corto tiempo (que suele estimarse en dos
semanas) sin que corran peligro de alteración sus características genéticas.
Igualmente el esperma humano puede ser congelado y ulteriormente, empleado
para su fecundación.

Todas las muestras son almacenadas en viales específicos sellados y marcados


con el nombre completo del paciente, fecha de obtención de muestra y código
específico asignado individualmente. Los viales son conservados en nitrógeno
líquido a una temperatura de -196ºC en forma independiente de cualquier fuente
de poder, y almacenados en tanques especiales para su crioalmacenamiento. Las
condiciones y duración del almacenamiento se determinan en el convenio de
criopreservación y almacenamiento completo el día de la obtención de la última
muestra.

9.5 LA COMPATIBILIDAD Y LA INCOMPATIBILIDAD INMUNO GENETICA EN LA


INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD
89
Hay diferentes pruebas de carácter biológico para la determinación del vínculo
filial:

• Pruebas hematológicas o de grupos sanguíneos

• Pruebas bioestadísticas

• Prueba de ADN.

Los tipos de prueba de ADN que se realizan para fines de relaciones de


parentesco e identificación son las siguientes:

1. Perfil simple (Identificación por comparación):

El perfil de identificación genético es el conjunto de lecturas de los alelos


correspondientes a diferentes regiones del ADN (locus). Para identificar cada
región o locus, se usa un marcador genético (STR, Short Tandem Repeat). Cada
región tiene un alelo aportado por la madre y otro por el padre. Este perfil es
prácticamente único para cada individuo, ofreciendo un alto poder de
discriminación genética.

2. Prueba de paternidad

Se realiza para determinar la relación biológica de paternidad. Se basa en


comparar los perfiles genéticos del presunto padre y del hijo(a). La muestra de la
madre ayuda incrementando la exactitud de la prueba al obtener un alelo obligado
paterno para cada marcador genético analizado.

3. Prueba de maternidad

Se realiza para determinar la relación biológica de maternidad. Se basa en


comparar los perfiles genéticos de la presunta madre y del hijo(a). La muestra del
padre ayuda aumentando la exactitud de la prueba.

4. Prueba de paternidad mediante abuelos

Cuando no se dispone de muestras del presunto padre, es posible hacer la prueba


de paternidad utilizando los perfiles genéticos de los abuelos paternos, además
del perfil de la madre. El cálculo estadístico permite obtener un índice que ayuda a
90
asignar o no la paternidad. La exactitud es equiparable a la prueba de paternidad y
en la mayoría de los casos es definitiva.

5. Prueba de parentesco vertical línea masculina

La prueba de paternidad es una relación en primer grado padre-hijo. Cuando se


requiere saber la probabilidad de parentesco en más de un grado, es cuando se
usa esta prueba utilizando los perfiles genéticos del cromosoma Y de individuos de
sexo masculino que se presumen parientes en línea directa.

Todos los hombres tienen un cromosoma Y, el cual se transmite de padre a hijo.


Por consiguiente un padre y sus hijos tendrán el mismo cromosoma Y.

6. Prueba de parentesco vertical línea femenina

La prueba de maternidad es una relación en primer grado madre-hija. Cuando se


requiere saber la probabilidad de parentesco en más de un grado, es cuando se
usa esta prueba utilizando los perfiles genéticos del ADN mitocondrial de
individuos que se presumen parientes en línea directa por vía materna.

7. Prueba de parentesco horizontal

Para determinar un parentesco entre primos(as) o hermanos(as). Se utiliza cuando


no se cuenta con perfiles de los progenitores, esto es, el padre/madre o los tíos
(tías).

Figura A. Linaje paterno.

Herencia del cromosoma Y. Todos los descendientes varones comparten el mismo


haplotipo para el cromosoma Y.

9.6 CONSIDERACIONES Y EVALUACIÓN MORAL DE LOS ACTOS DE


FECUNDACIÓN ARTIFICIAL E INGENIERÍA GENÉTICA.

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,


establece el derecho a la procreación, incluida la que se obtiene por medio de la
91
inseminación artificial, de acuerdo con lo que estipula la Ley General de Salud, en
materia de investigación para la salud; también es cierto, que se debe legislar o
crear una Ley General sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que
permita que estas prácticas se realicen con las condiciones técnicas adecuadas
para asegurar los mejores resultados y evitar graves riesgos para la salud de la
mujer y de sus posibles descendientes.

Al legislar se debe acotar esta práctica como medida excepcional contra la


infertilidad de la pareja y no como medida usual para traer niños al mundo,
considerando los derechos de estos, como son el derecho a conocer su filiación
materna y paterna, el derecho a conocer sus orígenes genéticos y el derecho a
vivir en el seno de una familia integrada.

Indudablemente resultan muy importantes los avances científicos para el


desarrollo de la humanidad, pero debe cuidarse que estos avances científicos no
transgredan los derechos y libertades fundamentales de los individuos,
específicamente los de los niños.

Es importante armonizar toda la legislación mexicana en función de los avances


que en esta materia se están gestando, de tal forma que no existan
contradicciones ni vacíos que puedan vulnerar los derechos de los involucrados en
estas nuevas prácticas.

10. OTRAS INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL MENOR Y DEL


INCAPACITADO.

10.1 PATRIA POTESTAD

La patria potestad (del latín patria potestas) es un término jurídico que consiste en
el poder de los padres o ascendientes sobre sus hijos descendientes.

Antiguamente la patria potestad se entendía como una facultad concedida al padre


en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él, a quienes debía
92
protección. El origen del término nos remite al derecho romano. Existía, en la
Roma antigua, un poder absoluto e indefinido exclusivo del padre (pater familiae)
sobre los hijos.

Los caracteres más destacables en esta figura son:

Supone una manifestación de la función tutelar a favor de los hijos y no en interés


del titular.

Alcanza a todos los hijos tanto biológicos como adoptivos, tanto matrimoniales
como extramatrimoniales.

La patria potestad se caracteriza por la intransmisibilidad, irrenunciabilidad e


imprescriptibilidad.

La reducción del poder de los padres viene establecida por las legislaciones, pues
la función de la patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y
su beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad de que,
velando por los intereses del menor, priven de la patria potestad a los
progenitores. Y ello siempre, por supuesto, a través de procedimientos judiciales
(juicios ordinarios civiles).

10.2 TUTELA

La Tutela es una institución jurídica cuyo objeto es la guarda de la persona y sus


bienes, puede ser solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando
bajo la patria potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser menor de
edad o estar declarado como incapacitado.

Según la legislación de cada país, la tutela puede ir o no acompañada de las


siguientes figuras:
93
1. Consejo de Familia, integrado por ascendientes directos del menor que ejercen
las funciones de tutelaje o de defensores del menor. En otros países estas
funciones las realiza el defensor judicial o el juez.

2. El defensor judicial que, con independencia de a quién se encomiende la tutela,


vigila el cumplimiento de las obligaciones del tutor en beneficio del tutelado.

3. Tutela compartida por dos o más tutores. Ésta se permite en algunas


legislaciones y se aconseja que uno de ellos gestione la tutoría de la persona y
otro la del patrimonio.

10.3 CURATELA

Es un sistema de protección y guarda de las siguientes personas y es la institución


jurídica creada por el amparo de la persona y los bienes del mayor de edad
incapacitado.

• Los emancipados cuyos padres fallecieron o quedaren impedidos para


el ejercicio de la asistencia prevenida en la ley.
• Los que obtuvieron el beneficio de la mayoría de edad.
• Los declarados pródigos.
• Las personas a quienes la sentencia de incapacitación coloquen bajo
esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

La curatela no tendrá otro objeto que la intervención al curador en los actos que
los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos. Esto es para los mayores
de edad ósea los ancianos que no se pueden habilitar por si solos.

Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando esta sea
necesaria, serán anulables. (En España: actos que diga la sentencia, si no se
aplica el art. 271 del Código Civil Español)

Etimológica mente la palabra «curatela» nació de la combinación de dos palabras:


«curador» y «tutela». Y proviene del curatore del latín que significa "Quien tiene
encargo, cuidado u oficio de”.
94

10.4 ADOPCIÓN

La adopción es un acto jurídico plurilateral, mixto, complejo y de derecho familiar,


por virtud del cual, contando con la aprobación judicial correspondiente, se crea un
vínculo de filiación entre el adoptante y adoptado, así como por regla general un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y los
descendientes del adoptado. Capítulo xv. La adopción

Encarta la define como "el procedimiento legal que permite a un niño o niña
convertirse en términos legales en el hijo o hija de otros padres, adoptivos,
distintos de los naturales. La adopción era habitual en las antiguas Grecia y roma,
ya que permitía la continuación de la línea sucesoria de una familia en ausencia
de herederos naturales. Así, por ejemplo, cayo julio césar adoptó a cayo Julio
César Octaio augusto, quien luego se convirtió en el primer emperador de roma."

El objetivo primordial de la adopción actual es asegurar el bienestar a un niño


cuando sus padres naturales son incapaces de educarle. De esta forma, permite a
las parejas sin niños formar una familia. Es este un instituto novedoso dentro de
nuestro derecho civil, pues ni el código de 1870 ni el de 1884 la consideraron
dentro de sus disposiciones. Fue el código vigente de 1928 el que restituyó el viejo
instituto de la adopción. En virtud de la adopción se crea una relación de filiación
legal entre adoptante y adoptado, sin ningún fundamento biológico. Es más, si
este existiera, la adopción no procedería, pues nadie puede adoptar a su propio
hijo. La finalidad de la adopción es proteger la persona y bienes del adoptado por
lo cual sólo debe autorizarse cuando beneficie a éste y no sólo por satisfacer
deseos del adoptante. Lo primordial en la adopción es el interés del adoptado.

Podemos dividir en dos grandes grupos a las legislaciones que admiten la


adopción:

1. aquellas en que el adoptado queda desvinculado de sus parientes


consanguíneos. En ellas, la adopción rompe el parentesco anterior si es que
95
existía, o impide que nazca cuando no lo había, prohibiendo cualquier acción que
pretenda investigar la paternidad o la maternidad del adoptado tanto por parte de
éste como de sus presuntos padres y ordenando la destrucción previa a la
adopción de cualquier indicio (actas de nacimiento o cualquier otro escrito) que
pueda establecer en el futuro la filiación biológica.

Sólo si la adopción terminara, se permitiría investigar la paternidad o la


maternidad.

Este sistema mira más bien al interés del adoptante, que desea verse libre en el
futuro de cualquier interferencia producida por los padres o parientes
consanguíneos, e impide al propio adoptado llegar a identificar a su familia de
sangre.

2. aquellos en que el adoptado conserva sus parientes consanguíneos, aunque la


filiación adoptiva, mientras exista, se ejerce con preferencia a aquella. La patria
potestad de los consanguíneos queda en suspenso y volverá a ejercerse si la
adopción termina en la minoría de edad del adoptado. También subsisten todas las
demás obligaciones y derechos de los parientes consanguíneos, bien que
subsidiarias a las del adoptante. este sistema mira más a los intereses del
adoptado, el cual queda protegido en caso de que termine la adopción, puede ser
alimentado por sus consanguíneos y llegar a heredarlos, pero a su vez, puede
llegar a tener obligaciones en relación con ellos, que indirectamente cargarán
quizá sobre el adoptante. El adoptado conoce o puede llegar a saber quiénes son
sus padres.

Este segundo sistema es el que acepta nuestro código según el cual "los derechos
y obligaciones que resultan del parentesco natural, no se extinguen por la
adopción, excepto la patria potestad que será transferida al adoptante" (art. 403).
es difícil llegar a compaginar los diversos intereses que se entrecruzan en el acto
de la adopción, pues se encuentran padre o madre natural, adoptante y adoptado.
el adoptante casi siempre deseará terminar con la filiación natural para que ésta
no interfiera en la nueva filiación adoptiva, pues en otra forma no hace la
adopción, lo cual en último término es en perjuicio de¡ adoptado. el conservar vivo
96
el parentesco natural puede prestarse a chantajes o abusos por parte de los
padres sin escrúpulos contra el adoptante, lo cual retrae a éste de llevar adelante
la adopción. el hijo adoptivo también puede sufrir perjuicios al quedar totalmente
en manos del adoptante que quizá con el tiempo se arrepienta de la adopción
Chávez Asencio dice: "para la adopción de padres desconocidos y en especial los
expósitos, la ley establece que se colocan "bajo tutela de la persona que los haya
acogido, quien tendrá las obligaciones y facultades y restricciones establecidas
para los demás tutores" (art. 492, c.c.) "En relación a los directores de inclusas,
hospicios, y demás casas de beneficencia donde se reciban expósitos,
desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a los que prevengan los
estatutos del establecimiento"

El consentimiento de los padres del niño, o sólo de la madre cuando el niño es


ilegítimo, debe otorgarse antes de que un niño sea adoptado. La adopción no se
permite cuando la madre que la solicita es muy joven. En circunstancias
determinadas, una ruptura en la vida familiar del niño puede llevar al tribunal a
permitir la adopción sin este consentimiento: en tales casos el niño se ve "libre
para la adopción".

Los niños son ofrecidos a padres que constan en el registro como padres que
quieren adoptar niños. De forma general, las autoridades locales responsables de
las colocaciones intentan asegurarse que los aspirantes a ser padres adoptivos
proporcionen una casa que sea apropiada para el niño, tanto en el orden físico
como el emocional. la edad es un factor importante, ya que se debe tener en
cuenta que los que por su edad ya no pueden tener hijos, pueden tener más
dificultades en educar al niño que otros, y por su alto riesgo de muerte antes de
que el niño alcance la mayoría de edad.

Una vez que el niño está destinado a la adopción, debe vivir con sus padres
adoptivos durante 13 semanas antes de que un tribunal apruebe la orden de
adopción. Si ha sido previamente criado (es decir, colocado con padres
temporales) el niño debe pasar 12 meses con los padres adoptivos. Ninguna
adopción es posible hasta que el niño tenga seis semanas: en este periodo no es
97
extraño que las madres, que han considerado la posibilidad de la adopción,
decidan quedarse con el niño.

Un niño huérfano no seguirá, de forma habitual, el proceso de adopción. Los


padres o la madre de un niño ilegítimo pueden prever mediante testamento o
escritura la elección de un guardián en el caso de sus muertes. El guardián
obtiene así todos los derechos y deberes de los padres.

Kelsen dice: "leyes recientes han aceptado la posibilidad de que los niños
adoptados quieran conocer a sus padres naturales, y, en consecuencia, se les
permite obtener información cuando alcanzan la mayoría de edad sobre el origen
de la adopción. La cuestión reside por completo en las manos del niño, puesto que
los padres naturales han renunciado a todos sus derechos; sin embargo, los
padres naturales pueden dejar su dirección actual en un registro para facilitarle la
pista al niño si éste decide encontrarlos."

11. DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario o también llamado sucesorio encuentra su justificación en la


característica de perpetuidad del derecho de propiedad, ya que a la muerte de una
persona el derecho se haya en la en la disyuntiva de disponer lo conducente al
patrimonio del muerto a fin del que el patrimonio no quede desprovisto de su
titular.

El derecho sucesorio es la parte del derecho civil que regula la liquidación del
patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos, que no se
extinguen con su muerte, a sus sucesores o herederos; el derecho sucesorio en
sentido amplio consiste en todo cambio de sujeto en una relación jurídica en
sentido estricto es la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así
como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte.
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La herencia es una consecuencia del derecho de propiedad privada debido a su
perpetuidad consistente en la sucesión a titulo universal o particular que por causa
de muerte transmite derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte.

La sucesión se puede presentar:

A título particular.- respecto de un derecho individual como el de propiedad de una


cosa, esta se puede dar en vida y se le denomina sucesión inter vivos, a la
persona que recibe bajo esta condición se le denomina legatario.

A título universal.- esta consiste en la totalidad del patrimonio del difunto como
esta transmisión es en su totalidad resulta evidente que será mortis causa, la
persona que recibe bajo esta condicional se le denomina heredero.

11.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO.

En el derecho sucesorio, el concepto sucesión está asociado al concepto muerte,


pues precisamente por causa de este último acontecimiento la herencia tiene lugar
y, con ello, el cambio de propietario de los bienes, derechos y obligaciones de
quien ha fallecido.

La muerte de una persona nos coloca frente al concepto sucesión mortis causa, ya
que éste tiene como punto de partida tal acontecimiento, lo cual constituye el
presupuesto del derecho sucesorio o de las sucesiones.

La sucesión por causa de muerte o hereditaria, se rige por los siguientes principios
fundamentales:
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• Titularidad del patrimonio del difunto

• Libre testamentificación

• Beneficio de inventario

• Separación de patrimonios

• Conmoriencia

Titularidad Del Patrimonio Difunto:

A la muerte de una persona, la propiedad de su patrimonio (sus bienes, derechos


y obligaciones) no se extingue, pero carece de titular, de no darse ipso facto la
transmisión de dicha propiedad a sus herederos y legatarios, para darle
continuidad, sustituyéndola en la propiedad del mismo. En el transcurso del
tiempo, esta situación intento remediarse por medio de figuras jurídicas, como las
cuatro siguientes:

La representación: Concepción mediante la cual se suponía (ficción jurídica) que


persistía la personalidad del de cujus y que el administrador del patrimonio
actuaba como representante del autor de la sucesión, hasta el momento de la
liquidación de la herencia. Esta concepción fue aceptada por nuestro Código Civil
de 1884. Con el tiempo, la idea se deshecho por anticientífica, pues es
inconcebible la existencia de un representante sin que exista el representado, ya
que los actos del representante deben ser imputables al representado y recaer
sobre su patrimonio. Por principio, no existe el titular, y el problema es saber a
quién pertenece ese patrimonio, (ahora en herencia) antes de su adjudicación.

Patrimonio sin titular: Esta concepción planteaba que el patrimonio del de cujus
constituía un patrimonio sin titula, por lo que se le dotaba de personalidad jurídica
propia, creando con ello una nueva persona moral, denominada herencia. Esta
concepción fue aceptada por el derecho romano, y dejó de tener utilidad cuando
se adoptó la concepción germánica de la transmisión de los derechos al heredero
100
en el momento mismo de la muerte, y conceder efectos retroactivos a la
aceptación de la herencia al momento de fallecer el titular.

Heredero como continuador de la personalidad del de cujus: Esta concepción,


también superada, consideraba al heredero como continuador de la personalidad
del de cujus, quien asimilaba y confundía con su propio patrimonio el que
correspondía al difunto. Este criterio origina problemas inherentes a la confusión
de los acreedores del autor de la herencia con los acreedores del heredero, y ha
producido conflictos que, desde los romanos, trataron de evitarse con la institución
del beneficio de inventario, que permitía al heredero mantener su patrimonio por
separado del de la herencia, así los acreedores de la herencia no podrían
cobrarse con los bienes propios del heredero.

Separación del patrimonio del de cujus de los patrimonios de los herederos: Esta
concepción permite la separación del patrimonio del de cujus de los patrimonios
de los herederos. Mientras no se efectúa la partición del patrimonio, los bienes
forman una comunidad cuya titularidad se transmite, al momento de la muerte del
autor de la sucesión, a los herederos, quienes adquieren derecho a la masa
hereditaria pero no a las cosas particulares que la constituyen. Es hasta el
momento de la adjudicación y previo pago tanto de las deudas del de cujus como
de los gastos de liquidación que pueden transmitirse los derechos particulares a
los herederos. Ésta constituye la concepción moderna de herencia.

11.2 CAPACIDAD E INCAPACIDAD PARA HEREDAR

Capacidad e incapacidad para heredar son términos que expresan,


respectivamente, la posibilidad legal de recibir los beneficios de una herencia y la
imposibilidad legal de obtenerlos.

Tanto la capacidad como la incapacidad de que tratamos se encuentran


expresamente fijadas con toda claridad en las disposiciones legales
101
correspondientes. Por lo tanto, se puede decir que no hay capacidad ni
incapacidad sin previa declaración del legislador.

Capacidad Para Heredar.

La capacidad para heredar es la idoneidad para adquirir la calidad de heredero.

La capacidad para suceder es, frente a la incapacidad, que constituye la


excepción, la regla general.

Corresponde la capacidad para suceder (capacidad para heredar) de acuerdo con


el código civil, a todos los habitantes del distrito y de los territorios federales,
cualquiera que sea su edad, no pudiendo ser privados de ella de un modo
absoluto; pero, con relación a ciertas personas y determinados bienes pueden
perderla por las causas que señala expresamente.

Tienen capacidad para suceder no sólo las personas físicas sino también las
morales. La capacidad de éstas tiene las limitaciones establecidas por la
constitución y por las leyes y reglamentos de los artículos constitucionales.

Incapacidad Para Heredar.

Desde el punto de vista de la legislación civil mexicana -como desde el de las


demás legislaciones de este orden- más exactamente que a la incapacidad para
heredar debe hacerse referencia a las incapacidades para heredar. Estas, según
el código civil para el distrito y territorios federales, son las siguientes:

Incapacidad por falta de personalidad.

Incapacidad por razón de delito.

Incapacidad por presunción de influencia contraria a la libertad del testador.

Incapacidad por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del


testamento.

Incapacidad por falta de reciprocidad internacional.

Incapacidad por utilidad pública.


102
Incapacidad por renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

11.3 ALBACEA, INTERVENTOR Y OTROS AUXILIARES EN EL PROCESO

Albacea

Es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad y


custodiar los bienes de una persona fallecida (el caudal hereditario). En el primer
caso (cuando ha sido nombrado en el testamento) se denomina albacea
testamentario, y en el segundo, albacea dativo.

En caso de ausencia de testamento y de orden judicial, se denomina albacea


legítimo a aquel a quien compete por derecho cumplir la voluntad del testador.
Finalmente, se llama albacea universal a quien tiene poder irrestricto para cumplir
íntegramente todas las disposiciones de un testamento.

Albacea es también el ayudante inmediato que en un futuro estará preparado para


ocupar el cargo de la persona a la que está referida dicha ocupación.
Generalmente está relacionado con las Asociaciones de Fieles o Hermandades y
Cofradías.

1. Por su origen puede ser:

El albacea testamentario es el designado en el testamento.

El albacea legítimo o electo es el que señala la ley en el caso del heredero único o
el designado por los herederos o los legatarios, de no haber heredero.

El albacea dativo es el que proviene del nombramiento que haga el juez, cuando
los herederos no forman mayoría para lograr su designación, no se presenten
herederos a la sucesión testamentaria y el testador no lo haya designado en el
testamento o el nombrado no se presente.

2. Por la amplitud de sus facultades o por las características de sus funciones los
albaceas pueden ser:
103
Universales, como su nombre lo indica, es el encargado de realizar todas las
funciones de su cargo. Existe tanto en la sucesión testamentaria como en la
intestamentaria.

El albacea particular o especial es el designado por el testador para cumplir con


algún cargo en especial. Es propio de la sucesión testamentaria y subsiste de
forma simultánea con el universal.

3. Por su número los albaceas pueden ser:

El albacea único, lo constituye una sola persona designada por el testador o los
herederos y ejerce su cargo de forma individual.

Los albaceas sucesivos son varias personas que nombra el testador para que
ejerzan el cargo de forma individual y sucesiva cuando falte alguno o no acepte el
cargo.

Los albaceas mancomunados también son varias personas nombradas por el


testador para que ejerzan el cargo actuando conjuntamente. Decidan por mayoría
de votos y en caso de empate decida el juez.

Facultades, Obligaciones Y Responsabilidades

El albacea nombrado por el testador tiene como primordial obligación cumplir con
las disposiciones del testamento.

Todos los albaceas, cualquiera que sea su origen, deben:

a) Asegurar los bienes de la herencia.

b) Formular los inventarios y avalúos.

c) Tramitar el juicio sucesorio, presentando el testamento, si lo tiene; representar a


la herencia en todos los juicios relativos a los bienes hereditarios, defender la
validez del testamento y contestar las peticiones de la herencia.
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d) Administrar la herencia y rendir cuantas de su gestión. (Pagar deudas
mortuorias, hereditarias y testamentarias) y distribuir los productos de los bienes
mientras se realiza la partición.

e) Efectuar la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y


legatarios.

f) Caucionar su manejo por fianza, prenda o hipoteca, el testador no puede


eximirlo de esta obligación, pero pueden hacerlo los herederos, si el albacea es
heredero o legatario su porción o legado servirán de garantía.

El Albacea No Puede:

a) Gravar o enajenar los bienes de la herencia, en su caso solo con el acuerdo de


todos los herederos o autorización judicial, pueden venderse los bienes sucesorios
cuando estos puedan deteriorarse y sea difícil su conservación, o sea ventajosa la
venta de los frutos.

b) Dar en arrendamiento los bienes sucesorios por más de un año.

c) Transigir y comprometer en árbitros los negocios de la herencia.

d) Renunciar a la prescripción que corra a favor de la herencia.

e) El plazo para cumplir con el encargo de albacea se cuenta desde el momento


de su aceptación o desde que terminaron los litigios sobre la validez o nulidad des
testamento, es a partir de entonces cuando puede iniciarse la liquidación de la
herencia.

El plazo para que el albacea definitivo cumpla con su encargo es de un año, pero
los herederos pueden prorrogarlo hasta por otro.

Interventor.
105
Es la institución creada por la ley para cuidar que se respeten los derechos de
determinados interesados en la sucesión. Los interventores no son nombrados por
el testador y su función es la de vigilar al albacea, de aquí que en líneas generales
por interventor debamos entender el vigilante de los actos del albacea.

El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el nombramiento


de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un interventor que
vigile al albacea.

Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de


interventor se hará por mayoría de votos, y si no se obtiene mayoría, el
nombramiento lo hará el juez, eligiendo el interventor de entre las personas
propuestas por los herederos de la minoría.

Las funciones del interventor se limitarán a vigilar el exacto cumplimiento del cargo
de albacea.

CONCLUSIÓN.

En nuestra sociedad se debe incentivar el conocimiento de nuestros derechos, ya


que así como tenemos derechos también tenemos deberes y uno tiene que estar
al tanto de ello.

Los diversos derechos de los individuos y de las comunidades refuerzan


recíprocamente una cultura de libertad en la cual los seres humanos podemos
contribuir al bien común. Todos estos derechos que los individuos gozamos y las
asociaciones privadas son vitales para el desarrollo de la «sociedad civil».
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El futuro de todos está en la familia, ya que como se menciona al inicio, la familia
es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo
de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en
la madurez y autonomía de sus hijos y es por eso que tanto nosotros como las
autoridades le deben prestar mayor atención y así lograr una sociedad mejor.

De lo anterior concluyo que:

-Es un deber natural de alimentar y educar a los hijos, esto se da por el hecho
jurídico de la procreación, si deja de cumplir esta obligación será sancionado
penalmente, incumbe a la madre y al padre la alimentación y la educación.

-La felicidad y asistencia son la base del vínculo matrimonial, lo que supone esta
obligación de no ofender, deshonrar o humillar los sentimientos de la otra parte.
Consiste también en llevar juntos las múltiples dificultades que presenta la vida.

-El deber de la cohabitación es un deber esencial en el vínculo matrimonial


permite realizar los demás deberes conyugales.

-Consiste a los padres el gobierno del hogar, sin embargo hay muchos que aun la
dirección de hogar corresponde al padre, como autoridad suprema.

-La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente, sin


embargo puede darle la potestad al otro conyugue para que la represente en parte
o todo.

-Se incluyen entre los derechos y deberes específicamente señalados el


compromiso de los esposo de amarse, ya que como es lógico, la ley no puede
obligar a “sentir” de una determinada manera, Víctor García hoz trae a colación
entre el amor sentimiento y el amor como operativo de voluntad.

-La familia es el lugar donde se aprenden los valores que animan (o destruyen)
una sociedad. Y ésta sólo se logra en el marco de la familia basada en el
matrimonio estable, unido en un vínculo indisoluble. De lo contrario en el camino
se cambia a los hijos las reglas del juego, ya que al nacer dentro del matrimonio la
107
ley les garantizó una estabilidad en la relación de sus padres, quienes libre y
voluntariamente decidieron unirse el uno al otro.

-La esencia del matrimonio pues a más de ser un vínculo jurídico es


fundamentalmente una unión moral y espiritual.

-Los contrayentes no pueden cambiar a su gusto la estructura jurídica del


matrimonio que decide asumir, no puede seleccionar algunos efectos y descartar
otros.

-La prueba del matrimonio es algo muy importante, que sirve para evitar que se
den matrimonios falsos, por eso es que la presencia de un funcionario público para
que de fe al acto celebrado.

-Las dos pruebas que acepta nuestro Código Civil es la prueba ordinaria, que
viene hacer la partida del registro del estado civil; y las pruebas supletorias, que se
aplicaran en situaciones en que procedan y se pueda utilizar.

-Para la prueba ordinaria del matrimonio requiere la copia certificada de la partida


del Registro Civil para poder reclamar los efectos civiles del matrimonio.

-Además de las pruebas ordinarias, nuestro ordenamiento jurídico permite las


pruebas supletorias, como lo admite el artículo 270: “Comprobada la falta o
pérdida del Registro o del acta correspondiente con otro medio de prueba”.

BIBLIOGRAFIA

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la


Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de
1928 TEXTO VIGENTE Últimas reformas publicadas DOF 24-12-2013

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO - Publicación inicial: 09/04/1997


Vigente al 31/Ene/2013
108

Engels, Friedrich 1884 El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado.


1999.

Oruro: Latinas Editores. Lexus 1996 Diccionario Enciclopédico Color Lexus.


Barcelona: Lexus Editores.

Paz Espinoza, Félix C. 2007 Derecho de Familia y sus Instituciones. 3ra ed. La
Paz. Universidad Mayor de San Simón.

Valencia Vega, Alipio 1958 Educación Cívica, Moral y Política. 33ra ed. 2000. La
Paz: Librería Editorial “Juventud”

Naciones Unidas 1948 Declaración Universal de Derechos Humanos. En línea:


http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm - 48k (Consulta: 27 de
noviembre de 2014)

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