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MATERIAL EXAMEN FINAL / CUARTO SEMESTRE / DERECHO USAC 2020

DERECHO CIVIL II
LIBRO III
SUCESIÓN HEREDITARIA
ARTÍCULOS 917 AL 1123

DERECHO SUCESORIO

DEFINICIÓN:

Es la subrogación o substitución que a consecuencia de la muerte de una persona se


produce en otra de los derechos y acciones transmisibles de los que aquélla era titular.
Nuestro Código Civil (artículo 917) entiende por sucesión hereditaria lo siguiente:
“La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en
testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria
y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y
obligaciones que no se extinguen por la muerte.”

TEORÍAS

El fenómeno sucesorio ha sido explicado por teorías objetivas y teorías subjetivas y luego
por teorías intermedias que concilian ambas.

1)Teorías subjetivas: que explican el fenómeno hereditario ligado a la persona del


causante, identificando al heredero con el causante o como una continuación de la
personalidad del causante; entre las que se encuentran: la teoría de la identificación de la
persona del difunto con el heredero, la teoría de la continuación de la personalidad del
difunto y la teoría de la representación.

2) Teorías objetivas (o modernas): consideran al heredero como un sucesor de los


bienes del causante, entre las teorías objetivas están las siguientes: la teoría de la
adquisición de una universitas juris (universalidad de derecho) y la teoría de la
adquisición de una totalidad o suma de los bienes (universitas honorum).

3) Teorías intermedias: las teorías intermedias, que tratan de conciliar las dos
anteriores, son explicadas por José Castán Tobeñas diciendo que:
“La herencia se presenta como la continuación o sucesión por modo unitario, en la
titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico-patrimoniales activas y
pasivas de un sujeto fallecido que no se
extinguen por su muerte, sucesión que produce también ciertas
consecuencias de carácter extra patrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica
modificada y nueva en determinados aspectos.”

PRESUPUESTOS.

Son condiciones necesarias que deben producirse para que tenga lugar el fenómeno de
la sucesión:
1° La muerte del causante o autor de la herencia (artículo 918 del Código Civil);
2° La capacidad por parte del heredero (artículo 923 del Código Civil); y,
3° Que el heredero no sea indigno (artículo 924 y 928 del Código Civil).
La primera es una condición o presupuesto necesario y fundamental
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(condictio sine qua non), en cuanto es lo que determina la apertura de la herencia y opera
la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes a los herederos y legatarios.

CAUSAS DE INCAPACIDAD PARA SUCEDER POR INDIGNIDAD.

La indignidad son acciones u omisiones por parte del heredero en contra del
causante que privan del derecho de suceder, y que generalmente entrañan una conducta
delictiva o inmoral del sucesor para con el causante. Nuestro Código Civil señala nueve
causas de incapacidad para suceder por indignidad; al analizar las mismas nos damos
cuenta que encuadran dentro de conductas típicas, antijurídicas y culpables (delitos)
sancionados en el Código Penal.

De la lectura del artículo 924 del Código Civil nos damos cuenta que estas nueve causas
rigen tanto para la sucesión ab intestato (sin testamento) y testada, en virtud de que habla
tanto de herederos como de legatarios.

El Código Civil regula las causas de indignidad para suceder como incapacidades para
suceder en forma testada e intestada, independientemente de las causas de incapacidad
para suceder por testamento, que son distintas (artículo 926), pues las primeras tienen su
origen en la actitud poco respetuosa, inmoral o conducta delictiva del sucesor para el
causante, en cambio las segundas tienen fundamento independiente de la actitud
o conducta del sucesor, que incluso podríamos calificar a algunas de esas causas como
circunstancias accidentales. En cuanto a las causas de incapacidad por indignidad, existe
la excepción en su aplicabilidad según lo establece el artículo 925 del Código Civil.

CLASES DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA.

Doctrinariamente se hace la clasificación siguiente:

2) Por su forma:

1. A título universal: se produce una transferencia en cascada o en bloque


sobre la persona del sucesor, de todos los derechos, bienes y obligaciones de
que era titular el causante. En este caso el sucesor se denomina heredero; y,
2. A título particular o singular: consiste en la transmisión de
determinadas relaciones jurídicas, es decir, que es llamado a bienes
concretos y determinados, en este caso el sujeto pasivo se denomina
legatario.

Conviene aclarar, que la diferencia entre ambas no es cuantitativa, sino que cualitativa;
es decir, que no depende de que en la sucesión a título universal se adquiera una
pluralidad de relaciones jurídicas, y a título particular adquiera una sola, porque el
sucesor a título universal adquiere un conjunto de relaciones jurídicas o una fracción
aritmética de dicho conjunto tanto activo como pasivo, pero sin determinación concreta
de qué bienes o qué derechos, sucede en derechos abstractos e indeterminados; y, al
adquirir a título particular se es llamado a bienes concretos, individualizados y
determinados.

2) Por su origen y causa:


1. Voluntaria: está determinada por la voluntad del hombre, en este caso
recibe el nombre de testamentaria;
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2. Legal: está determinada por la ley, la ley estipula quién o quiénes son las
personas llamadas a suceder; ésta recibe el nombre de intestada, ab
intestato (sin testamento) o legítima; y,
3. En parte testada y en parte intestada: es una forma que puede
producirse perfectamente en la práctica, las dos clases de sucesión pueden
concurrir respecto de un mismo patrimonio, siendo ambas admisibles y
compatibles.
En este caso el causante dispone a través de testamento de una parte de su patrimonio,
pero por olvido u otra razón no dispone de la otra parte, en consecuencia, respecto de esta
otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada, legal o legítima.
Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión en el artículo 919, último párrafo.

REPRESENTACIÓN HEREDITARIA.

El derecho de representación hereditaria, es el que tienen los descendientes de una


persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes que su causante. Igual
derecho existe cuando el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por
indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar
representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiere el
derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren
a representarlo. (artículo 929 Código Civil)

En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos,


quienes heredarán por estirpes (en una sucesión hereditaria, conjunto formado por la
descendencia de un sujeto a quien ella representa y cuyo lugar toma) si concurren con sus
tíos. Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. No hay representación
en la línea ascendente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos
929 y 930 del Código Civil.

Siempre que se herede por representación en la línea recta descendente, la división de la


herencia será por estirpes de modo que el representante o representantes no hereden más
de lo que heredaría su representado si viviese. Las disposiciones del Capítulo III, Título I,
Libro III, del Código Civil rigen para la sucesión intestada y testamentaria, pero la
representación en caso de testamento, sólo se efectuará cuando los herederos y legatarios
sean parientes del testador.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA ARTÍCULOS | 934 AL 1067

Es aquella sucesión en que la vocación o disposición sucesoria es determinada por la


voluntad del causante, con las únicas limitaciones que pueden surgir precisas en la ley.

El derecho de testar no debe de confundirse con la libertad absoluta en la disposición


testamentaria; pues la mayoría de los códigos civiles la limitan partiendo del sano
propósito de proteger los intereses de los llamados herederos. Como vimos, se diferencia
de la sucesión intestada, pero puede coincidir plenamente con ella.

FUNDAMENTO

En el fundamento de la sucesión testamentaria, o sea, de donde proviene la potestad


testamentaria de las personas, ha imperado la doctrina llamada del poder creador de la
voluntad humana, que se apoya en la potestad absoluta del ser humano de creación de la
voluntad del ser humano en el área jurídica, y al respecto existen tres tesis:
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1. Religiosa la cual dice que la voluntad sobrevive, porque ésta pertenece al alma y
el alma es inmortal
2. Contractual la cual dice que la figura testamentaria es un contrato en el que
existe la voluntad del testador y la voluntad de heredero que acepta la herencia;
pero una de sus críticas es que no se puede ser un contrato porque en la generalidad
de las veces el heredero no sabe que lo es y además porque existe revocabilidad
3. De la ley la cual es la más aceptada y dice que es el legislador el que concede a los
ciudadanos la facultad para ordenar su designio testamentario con amplia libertad
y con solo las restricciones que le orden público y familiar exigen.

LIBERTAD DE TESTAR

Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a
favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para herederar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que


dejare para personas u objetos determinados. (albacea art. 934 CC)

LÍMITES DE LA LIBERTAD DE TESTAR

La libertad de testar solo tiene por limite el derecho que algunas personas tienen a ser
alimentadas (art 936 CC)

PROHIBICIONES

Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca, entre cónyuges o cualesquiera otras


personas

Es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. (art 937 CC)

Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en mismo acto. (art. 938 CC)

DEFINICIÓN DE TESTAMENTO

El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una


persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte (art 935
CC)

CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO

✓ Personal
✓ Revocable
✓ Acto declarativo
✓ Mortis causa

INCAPACIDADES PARA SUCEDER POR TESTAMENTO

Estas se encuentran reguladas en el art. 926 del Código Civil, y su nulidad es absoluta.
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CLASES DE TESTAMENTO

Los testamentos en cuanto a su forma son:


✓ Comunes
✓ Especiales

Son comunes el abierto y el cerrado.


Son especiales los que se otorguen en o casos y condiciones que se expresan en el CC.

TESTAMENTOS COMUNES

ABIERTO
Es el que se otorga ante notario y dos testigos. El testador expresará su voluntad
en forma oral ante el notario y los testigos, el notario redactará el testamento en su
protocolo, lo leerá y manifestará l conformidad del otorgante, lo firmará junto con
el notario y los testigos. Este testamento debe ser usad en el caso de los ciegos
(Deberá de intervenir un testigo instrumental más), sordos y mudos; puede
recurrir a él el que desconozca el idioma español dando intervención a dos
intérpretes elegidos por el testador.

SOLEMNIDADES DEL TESTAMENTO DEL CIEGO, SORDO Y DEL MUDO

1. Testamento del ciego debe de intervenir un testigo más de los que se requieren
para el testamento abierto (es decir, que aquí serán entonces tres los testigos
instrumentales), será leído en altavoz dos veces; la primera por el notario
autorizante, y la segunda, por uno de los testigos elegido al efecto por el testador.
Se hará mención especial de esta circunstancia (véase el artículo 957 CC)
2. Testamento del sordo sin un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer
él mismo en voz inteligible (es decir, que pueda ser entendido, que se oye clara y
distintamente), el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará
constar (véase art 958 CC)Conviene recordar, que el ciego y la persona que no sepa
leer y escribir no pueden hacer testamento cerrado; no así las personas que no
pueden hablar, pero que sepan leer y escribir, quienes si pueden otorgar este tipo
de testamento (art. 960 y 961 CC)

EFECTOS DE LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES LEGALES

Artículo 977 del Código Civil.

CERRADO
Es el testamento redactado por escrito, ya se por el autor u otra persona a su ruego.
Debe presentarse en pliego cerrado (plica) ante un notario y dos testigos, y los
intérpretes en su caso, manifestando que ese sobre contiene su última voluntad.
De lo anterior se tomará nota (o razón) en el protocolo notarial y el sobre que
contiene el acta de su otorgamiento, con las firmas del testador, de los testigos, los
intérpretes si los hubiere, y del notario quien pondrá su sello, se devolverá al
testador para su guarda por sí o por la persona de su confianza. A este testamento
puede recurrir el sordomudo que sepa leer y escribir, pero tanto el testamento
como el acta de la plica o sobre deben ser escritos y firmados por el testador, de
su puño y letra (véase art 954, 959 al 964 del CC)
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FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE

Art. 959 Código Civil

En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el


testamento abierto y, además, las siguientes:
1. ° El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de
suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta;
2°. En presencia del notario y los testigos, y los intérpretes en su caso, manifestará el
testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por
él o escrito por mano ajena y si, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona,
cuyo nombre expresará;
3°. Sobre la cubierta del testamento extenderá el n otario el acta de su otorgamiento, dará
fe de haberse observado las formalidades legales; y
4°. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los
hubiere y la autorizará el notario con su sello y firma.

Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital, y un testigo más, designado


por él mismo, firmará a su ruego.

TESTAMENTO ESPECIAL ARTÍCULOS | 965 AL 974

Son especiales los que se otorguen en los casos y condiciones que se expresan en el
Capítulo II del título II del Libro Tercero del Código Civil.

1. Testamento militar
Es el otorgado por militar o asimilado al tiempo de estar en campaña, en plaza sitiada o
prisioneros en poder del enemigo. Puede hacerse verbalmente (abierto) ante el oficial bajo
cuyo mando se encuentre, o -si estuviere subalterno, o ante el facultativo que lo asista, o
ante un oficial de cualquiera categoría (estos dos últimos casos, si el testador está enfermo
o herido) y siempre con la intervención de dos testigos que sepan leer y escribir.

El testamento otorgado en esta forma, deberá ser remitido con la brevedad posible al
Cuartel General y por éste al Ministerio de la Defensa Nacional. En caso de fallecimiento
del testador, el Ministerio de la Defensa Nacional remitirá el testamento al juez del ultimo
domicilio del difunto y, no siéndole conocido, a cualquier Juzgado de Primera Instancia
del Ramo Civil del departamento de Guatemala, para que, de oficio, cite a los herederos y
demás interesados en la sucesión. Los herederos y demás interesados deberán solicitar
que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y
Mercantil -artículo 427-. El testamento sólo surtirá efectos si el autor fallece durante las
situaciones previstas en el Código Militar, o dentro de los treinta días posteriores a la
cesación de ellas (véase los artículos 965 y 996 CC; 572 al 579 del Código Militar,
contenido en el Decreto Presidencial No 214 de fecha 01 de agosto de 1878; y 472 del
Código Procesal Civil y Mercantil.)

2. Testamento marítimo cuando alguno desee hacer testamento en altamar, a


bordo de un buque de guerra, o en su caso, mercante, podrá hacerlo: en el primer
caso (buque de guerra), ante el contador o ante el que ejerza funciones, en
presencia de dos testigos que sepan leer o escribir, y que vea y entiendan al testador
(el comandante o el que haga sus veces, pondrá además su “visto bueno” ); y, en el
segundo (buque mercante), ante el capitán o el que haga sus veces, con asistencia
también dos testigos como se expresa anteriormente. En uno y en otro caso, los
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testigos se elegirán entre los pasajeros, si lo hubiere. En ambos casos, se seguirán
las formalidades del testamento abierto o del cerrado, los testamentos hechos en
altamar, serán custodiados por el comandante o por el capitán, y se hará mención
de ellos en el diario de navegación. En el testamento hecho en el mar, es nula toda
disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que
sea pariente del testador (véanse los artículos 967 al 970 del CC).

3. Testamento en lugar incomunicado los que se hallen en lugar incomunicado


por motivo de epidemia, podrán testar ante el juez local y en presencia de dos
testigos que sepan leer y escribir (véase art 971 CC)

4. Testamento de preso si el testador se halla preso podrá en caso de necesidad,


otorgar testamento ante el jefe de la prisión pudiendo ser testigos, a falta de otros,
los detenidos o presos, con tal de que no sean inhábiles por otra causa y que sepan
leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que
tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Los
testigos especiales a que se refieren anteriormente, sólo son válidos si el testador
muere durante el cumplimiento de la pena de prisión o dentro de los noventa días
posteriores a su libertad (véase los artículos 972 y 973 del Código Civil).

5. Testamento hecho en país extranjero puede otorgarse siguiendo las leyes del
lugar y por tanto ser válido según la regla locus regit actum (artículo 28 LOJ), o
bien, según las leyes guatemaltecos ante los agentes diplomáticos o consulares, que
sean notarios, para las naciones guatemaltecas o por actos que deban tener efecto
en territorio nacional.

CLASES DE TESTAMENTO QUE NO ADMITE NUESTRA LEGISLACIÓN

No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos


otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere
otorgado. (artículo 975 Código Civil)

SUSTITUCIÓN HEREDITARIA

DEFINICIÓN

Es el llamamiento que hace el testador a favor de otra persona distinta del heredero, bien
por si éste no llega a serlo, bien para después que éste lo sea.

Otra definición anunciada por el maestro español Federico Puig Peña nos dice que: “Es la
disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la
herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de
él”.

El origen etimológico de la palabra está en las voces latinas sub e institutio, que significa
una institución que está debajo o subordinada.
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NATURALEZA JURÍDICA:

Respecto a la naturaleza jurídica de esta institución no hay unidad de criterio entre los
tratadistas que la han estudiado, diciendo unos, que es una institución condicional en el
que el evento puesto como condición consiste en que el primeramente llamado a herencia
o legado no llegue a ser heredero o legatario, otros autores manifiestan que en este caso
de sustitución solo hay una liberalidad, es una simple previsión de que el primeramente
instituido no llegue a heredar.

CLASES DE SUSTITUCIÓN HEREDITARIA.


CLASIFICACIÓN

1. Sustitución vulgar o directa es la designación que el testador hace en su


testamento de segundos o ulteriores herederos para el caso que los primeramente
llamados no lleguen a serlo; es decir, que le testador además de instituir un
heredero primeramente instituido no legue a aceptar la herencia; cuando el primer
heredero instituido si acepta la herencia, la persona que fue nombrada como
sustituto pierde toda posibilidad de adquirir herencia.
2. Sustitución pupilar es aquel nombramiento que hacen los padres y demás
ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que
mueran antes de llegar a dicha edad.
3. Sustitución ejemplar es una derivación de la anterior, se le conoce con el
nombre de sustitución cuasi pupilar, la cual puede definirse como el
nombramiento de heredero hecho por un ascendiente a su descendiente mayor de
14 años legalmente incapacitado por causa mental para le caso de que muera sin
recobrar la razón.
4. Sustitución fideicomisaria esta sustitución es llamada también oblicuas o
indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el testador ordena una
doble o múltiple vocación o disposición sucesoria, estableciendo que el heredero
primeramente llamado conserve y transmita los bienes a un segundo o ulterior
heredero, bien por el caso de fallecimiento de aquel, cuando ocurra un suceso o
llegue un día determinado establecido en el testamento; en esta clase de sustitución
hay varias personas llamadas sucesivamente en el tiempo de modo efectivo al
disfrute de la herencia y la adquisición del primeramente instituido no es en
definitiva y plena, sino que dura mientras llega el momento en que la herencia pasa
al siguiente favorecido, tampoco el primeramente instituido como heredero puede
disponer libremente de la herencia, o sea, que no hay una libre circulación
patrimonial.

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA ARTÍCULOS | 1026 AL 1040

DEFINICIÓN

Es aquella declaración unilateral de voluntad, de carácter irrevocable, por cuya virtud el


llamado a la herencia manifiesta su deseo de investirse de cualidad de heredero,
asumiendo la posición jurídica que la misma presupone.
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FORMAS DE ACEPTACIÓN

1. Por su forma

i. Expresa se produce cuando la aceptación hace a través de un documento


público o privado; éste sería el caso de que una persona aceptara la herencia
a través de un representante legal, cuyo mandato y facultad para aceptar la
herencia en nombre de aquél estaría contenido en una escritura pública,
faccionada por un notario (véase el artículo 1027 del Código Civil)
ii. Tácita se produce cuando la persona llamada a adquirir la herencia realiza
actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o actos que no
podrían ejecutarse sin la cualidad de heredero; por ejemplo: vender, ceder
o donar su derecho a una tercera persona (véase el artículo 1028 del Código
Civil).

2. Por sus efectos

i. Simple y pura en esta forma de aceptación se produce una ilimitada


responsabilidad del heredero, quedando obligado a pagar las deudas y demás
cargas de la herencia con sus propios bienes; esta aceptación puede hacerse
expresa o tácitamente; y.
ii. Bajo beneficio de inventario en esta forma de aceptación se permite al
heredero aceptar la herencia, pero no responder de las cargas y deudas de
la herencia, más que hasta donde alcance el activo de la misma para
cubrirlas; además desaparece por la aceptación de la situación de herencia
yacente, y su diferencia fundamental respecto de la aceptación simple y
pura estriba en que la responsabilidad queda limitada exclusivamente a lo
que constituye el activo económico de la herencia, mientras que en la
aceptación simple y pura se responde en forma ilimitada.

TERMINO/PLAZO DE ACEPTACIÓN

Plazo
El plazo o término de la aceptación de la herencia está determinado en la ley, que
confiere al adquiriente un plazo para que realice su manifestación de voluntad respecto
de si acepta o renuncia a la herencia. Nuestro Código Civil regula dicho termino en el 1031.

Sin embargo, existe un caso que podría decirse que es de carácter excepcional en ele cual el termino
antes indicado se abrevia y se da cuando alguno (podría ser un acreedor del causante) tiene interés
en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia; en este caso, el interesado puede
pedir, pasados nueve días de la apertura de la herencia; que el juez fije un plazo que no debe de
exceder de los treinta días, para que dentro de él haga su declaración el heredero; bajo
apercibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Consúltense los artículos:

✓ 1026 al 1040 Código Civil


✓ 482 al 487 Código Procesal Civil Y Mercantil
✓ 36 Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones (Decreto No. 431 del
Congreso de la República)
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DERECHO CIVIL II
RENUNCIA DE LA HERENCIA

Sobre esta materia, dispone el Código Civil


1. Puede renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus
bienes (el termino para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación;
asimismo, la renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por
medio de escritura pública);
2. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con
aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación;
3. La renuncia de la herencia solamente, no priva a que la hace de reclamar los
legados que se le hubieren dejado;
4. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado, puede
reclamar l aparte que cubra su crédito;
5. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a
una se entiende que renuncia a las dos; y,
6. Si ele heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden éstos,
siempre que sus créditos fueren antes de la renuncia, pedir al juez que los autorice
para aceptar en nombre de aquel (en este caso, la aceptación sólo aprovechará a
los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si lo
hubiere, a los herederos que sean llamados por ley.)

LA DONACIÓN POR CAUSA DE MUERTE

Es el llamamiento que hace el testador a favor de otra persona distinta del heredero, bien
por si éste no llega a serlo, bien para después que éste lo sea.

Otra definición anunciada por el maestro español Federico Puig Peña nos dice que: “Es la
disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la
herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de
él”.

El origen etimológico de la palabra está en las voces latinas sub e institutio, que significa
una institución que está debajo o subordinada.

Esta disposición se puede hacer de una sola cosa o de una cantidad a favor de una persona
individual o jurídica.

La donación por causa de muerte es de utilidad cuando se desea disponer de un solo bien
a favor de determinada persona y no de toda la herencia, ya que para ello esta el
testamento. Los efectos de esta donación son para después de la muerte del donante.
En la técnica del Código Civil se distingue la donación inter vivos de la mortis causa.

El criterio legal diferenciativo entre una u otra se asienta en el momento en que han de
producir sus efectos. Si estos sólo se ocasionan a la muerte del donante, la donación será
mortis causa, si, por el contrario, ha de producir efectos viviendo aun las personas,
tendremos la donación inter vivos. Las primeras participan de la naturaleza de las
disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas establecidas por la sucesión
testamentaria. Las segundas se regirán por las disposiciones generales de los contratos y
obligaciones, en todo lo que no se haya determinado en este título.
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LEGADOS

DEFINICIÓN

Son los bienes, cosas o derechos que el testador otorga a título particular. El legado lo
constituyen siempre cosas concretas y determinadas, susceptibles de ser individualizadas.
Se distingue de la herencia en que ésta transmite un patrimonio o parte de él. El legado
por ser siempre de cosa concreta se sujeta a reglas que no rigen para el heredero; así el
legado puede ser a cargo de la masa hereditaria, a cargo de alguno de los herederos e
incluso a cargo de otro legatario. A este respecto, establece nuestro Código Civil (artículos
919 parte conducente, y 1002) que: “...la asignación a título particular se llama legado”, y
que:“El testador puede disponer de una cosa, o de una cantidad, o del todo o de una parte
de sus bienes, a título de legado, a favor de una o más personas individuales o jurídicas”.

ACEPTACIÓN, REVOCACIÓN Y RENUNCIA DEL LEGADO.

1) Aceptación: el legado se acepta expresamente, cuando se pide; y, tácitamente,


cuando se recibe la cosa legada.
2) Revocación: según el artículo 1025 del Código Civil, la revocación para los
legados se regirá por lo dispuesto para la revocación de las disposiciones testamentarias.
3) Renuncia: la renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por
medio de escritura pública.

ALBACEAZGO O EJECUCIÓN TESTAMENTARIA

DEFINICIÓN

Es una institución característica del Derecho sucesorio encargado de la administración y


liquidación del patrimonio del difunto según la voluntad del testador, los herederos o la
ley. A este respecto, expresa nuestro Código Civil (artículo 1041) que: “Albacea o ejecutor
testamentario, es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad.
Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el
testador, y no sean contrarias a las leyes”.
Las funciones del albacea son complejas, pues actúa como depositario, administrador,
representante y auxiliar de la administración de justicia.

CONDICIONES LEGALES PARA SER ALBACEA.

Para ser albacea se necesita haber cumplido dieciocho años de edad, poder legalmente
administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, y no estar en actual
servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación, aunque se halle
con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes
(véase el artículo 1048 del Código Civil).
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DERECHO CIVIL II
CLASES

Nuestra legislación sustantiva civil contempla las siguientes clases de albacea:


1) Testamentario: es el nombrado en el testamento (véase el artículo 1041
del Código Civil).
2) Legítimo: es cuando el cargo de albacea recae en los propios herederos, a
falta de albacea testamentario, o por falta de posibilidad o de voluntad del
albacea nombrado (véanse los artículos 1045 y 1046 del Código Civil; y, 509
último párrafo, del Código Procesal Civil y Mercantil).
3) Dativo: es el nombrado por el juez a falta de los anteriores (véanse los
artículos 1042 al 1044 del Código Civil).
4) Mancomunados: cuando deben actuar conjuntamente (véase el artículo
1047 del Código Civil).
5) Provisional: es el nombrado por el juez mientras se presenta el
testamentario o se elige el legítimo; en nuestro medio se le conoce como
administrador provisional, administrador de la herencia yacente o,
simplemente, administrador (véanse los artículos 503, 505, 506, 508 y 509
del Código Procesal Civil y Mercantil).

PROHIBICIONES.

Durante el ejercicio del albaceazgo, y mientras no estén aprobadas las cuantas de


administración, no podrá adquirir el albacea por sí, ni por medio de otro, bienes de la
testamentaria, ni créditos contra ella, bajo pena de nulidad. (articulo 1057 del Código
Civil)

PLAZO DEL ALBACEAZGO.

El cargo de albacea debe ejecutarse dentro del plazo que fija el testador. Sin embargo, el
albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un
año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren
sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Si el testador
quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo
hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta
prórroga, no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder
otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. Los
herederos y legatarios podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo del albaceazgo por
el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese sólo por mayoría, la prórroga no
podrá exceder de un año (véanse los artículos 1058 al 1060 del Código Civil).
MATERIAL EXAMEN FINAL / CUARTO SEMESTRE / DERECHO USAC 2020

DERECHO CIVIL II
SUCESIÓN INTESTADA ARTÍCULOS | 1068 AL 1123

DEFINICIÓN

Dícese de la sucesión por causa de muerte en que no hay testamento, el que existe no
comprende la distribución total de los bienes del difunto o por alguna razón resulta
ineficaz, como en los casos de nulidad del testamento, cuando el heredero designado es
incapaz de heredar, repudia la herencia o muere antes que el testador; es pues, una forma
de heredar supletoria del testamento y la ley substituye la voluntad del difunto; a falta de
una manifestación expresa dada en el testamento se supone una presunta voluntad
basada en la probable forma en que la mayoría hubiera distribuido sus bienes de haber
manifestado su última voluntad (véanse los artículos 1068 y 1069 del Código Civil).

CASOS EN QUE TIENE LUGAR

La sucesión intestada tiene lugar:


1° Cuando no hay testamento;
2° Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido muere
antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudió la herencia; fuera de los casos de
sustitución, representación y acrecimiento con arreglo al Código Civil;
3° Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de
todos sus bienes en legados; y,
4° Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Conviene
aclarar, que en los casos de los numerales 3° y 4° mencionados anteriormente, el
interesado sólo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador.

ORDEN DE LA SUCESIÓN INTESTADA

Son llamados a la sucesión intestada, según lo dispone el Código Civil:


1° En primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos, y el cónyuge supérstite o
sobreviviente que no tenga derecho a gananciales; quienes heredarán por partes iguales;
2° En segundo lugar, a falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos
y el cónyuge, por iguales porciones y cuando sólo hubiere una de esas partes, ésta llevará
toda la herencia;
3° En tercer lugar, a falta de los llamados a suceder, según la situación anterior, sucederán
los parientes colaterales hasta el cuarto grado (véanse los artículos 1074, 1078 al 1080,del
Código Civil).

HERENCIA YACENTE

Cuando todavía el heredero no ha entrado en posesión de la herencia, se dice que la misma


está yacente; así como también cuando, siendo varios los herederos, no se han practicado
todavía las particiones (véanse los artículos 503 al 511 del Código Procesal Civil y
Mercantil).

HERENCIA VACANTE

Es aquél conjunto de bienes que pertenecieron a un titular que ha fallecido sin que se
conozca quiénes son sus herederos, o cuando conocidos éstos no la aceptan. Cuando existe
una herencia vacante, los llamados a suceder ab intestato son el Estado y las
Universidades de Guatemala, por partes iguales; y, su procedimiento se regirá de
conformidad con los artículos 482 al 487 del Código Procesal Civil y Mercantil (téngase
presente aquí también lo regulado en el artículo 1031del Código Civil)
MATERIAL EXAMEN FINAL / CUARTO SEMESTRE / DERECHO USAC 2020

DERECHO CIVIL II
MASA HEREDITARIA Y PARTICIÓN

Masa hereditaria: Es el conjunto de los bienes y derechos sucesorios de la persona de


que se trate. La integran los bienes en poder del causante en el momento de su
fallecimiento, más algunos que habían dejado de pertenecerle –por la colación
pertinente– o que con posterioridad afluyen, por obligaciones o acciones pendientes. Tras
la administración temporal de esta masa, la partición le pone fin y transmite a otro u otros
patrimonios de la masa de la herencia (véase el artículo1105 del Código Civil).
Partición hereditaria: Llámese así en el derecho sucesorio a la parte del proceso
sucesorio en el que se reparten los bienes heredados entre los legatarios y herederos,
nombrado el albacea definitivo o universal y terminados los pasos de la liquidación:
inventarios y avalúos y pagos de las deudas sucesorias, se conoce el caudal líquido que
corresponde a los legatarios y herederos (véanse los artículos 1085 al 1123del Código Civil;
y, 507, 512 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil).

PROCEDENCIA DE LA PARTICIÓN.
1) Judicial: A petición de parte procederá la partición judicial, siempre que el testador no la
hubiere hecho antes –artículo 1098 del Código Civil–. Para su trámite, se estará a lo dispuesto por
los artículos 220 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que fuere aplicable –estos
artículos se refieren al juicio oral de la división dela cosa común.

2) Extrajudicial: La partición deberá hacerse después de haberse practicado las operaciones


que tiendan a determinar exactamente el caudal partible, dichas operaciones, como ya vimos, son:
inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación; una vez aprobado el inventario y la cuenta
de administración del albacea, se procederá a la partición de los bienes hereditarios.

SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN

Expresa el artículo 1086 del Código Civil que: “Sólo puede suspenderse una partición, en
virtud de convenio expreso delos interesados y por un término que no pase de tres
años”.

RESCISIÓN Y NULIDAD DE LA PARTICIÓN

Nuestro Código Civil, regula tanto la nulidad como la rescisión de la partición. La


nulidad la regula o la contempla, mejor dicho, en un solo caso:
cuando el heredero es falso o se creyó que una persona era heredera cuando no lo era
(véase el artículo 1122). En cuanto a la rescisión, cuando se trata de una partición
extrajudicial nos remite a los casos por los que pueden ser rescindidos los contratos en
general; y, contempla nuestra ley sustantiva civil el caso dela rescisión de la partición
judicial, que solamente procede cuando en el caso de saneamiento u otra causa legal
regulada en la parte correspondiente a los efectos de la partición (véanse los artículos 118
y119 del Código Civil).

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