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DERECHO CIVIL II
LIBRO III
SUCESIÓN HEREDITARIA
ARTÍCULOS 917 AL 1123
DERECHO SUCESORIO
DEFINICIÓN:
TEORÍAS
El fenómeno sucesorio ha sido explicado por teorías objetivas y teorías subjetivas y luego
por teorías intermedias que concilian ambas.
3) Teorías intermedias: las teorías intermedias, que tratan de conciliar las dos
anteriores, son explicadas por José Castán Tobeñas diciendo que:
“La herencia se presenta como la continuación o sucesión por modo unitario, en la
titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico-patrimoniales activas y
pasivas de un sujeto fallecido que no se
extinguen por su muerte, sucesión que produce también ciertas
consecuencias de carácter extra patrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica
modificada y nueva en determinados aspectos.”
PRESUPUESTOS.
Son condiciones necesarias que deben producirse para que tenga lugar el fenómeno de
la sucesión:
1° La muerte del causante o autor de la herencia (artículo 918 del Código Civil);
2° La capacidad por parte del heredero (artículo 923 del Código Civil); y,
3° Que el heredero no sea indigno (artículo 924 y 928 del Código Civil).
La primera es una condición o presupuesto necesario y fundamental
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(condictio sine qua non), en cuanto es lo que determina la apertura de la herencia y opera
la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes a los herederos y legatarios.
La indignidad son acciones u omisiones por parte del heredero en contra del
causante que privan del derecho de suceder, y que generalmente entrañan una conducta
delictiva o inmoral del sucesor para con el causante. Nuestro Código Civil señala nueve
causas de incapacidad para suceder por indignidad; al analizar las mismas nos damos
cuenta que encuadran dentro de conductas típicas, antijurídicas y culpables (delitos)
sancionados en el Código Penal.
De la lectura del artículo 924 del Código Civil nos damos cuenta que estas nueve causas
rigen tanto para la sucesión ab intestato (sin testamento) y testada, en virtud de que habla
tanto de herederos como de legatarios.
El Código Civil regula las causas de indignidad para suceder como incapacidades para
suceder en forma testada e intestada, independientemente de las causas de incapacidad
para suceder por testamento, que son distintas (artículo 926), pues las primeras tienen su
origen en la actitud poco respetuosa, inmoral o conducta delictiva del sucesor para el
causante, en cambio las segundas tienen fundamento independiente de la actitud
o conducta del sucesor, que incluso podríamos calificar a algunas de esas causas como
circunstancias accidentales. En cuanto a las causas de incapacidad por indignidad, existe
la excepción en su aplicabilidad según lo establece el artículo 925 del Código Civil.
2) Por su forma:
Conviene aclarar, que la diferencia entre ambas no es cuantitativa, sino que cualitativa;
es decir, que no depende de que en la sucesión a título universal se adquiera una
pluralidad de relaciones jurídicas, y a título particular adquiera una sola, porque el
sucesor a título universal adquiere un conjunto de relaciones jurídicas o una fracción
aritmética de dicho conjunto tanto activo como pasivo, pero sin determinación concreta
de qué bienes o qué derechos, sucede en derechos abstractos e indeterminados; y, al
adquirir a título particular se es llamado a bienes concretos, individualizados y
determinados.
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2. Legal: está determinada por la ley, la ley estipula quién o quiénes son las
personas llamadas a suceder; ésta recibe el nombre de intestada, ab
intestato (sin testamento) o legítima; y,
3. En parte testada y en parte intestada: es una forma que puede
producirse perfectamente en la práctica, las dos clases de sucesión pueden
concurrir respecto de un mismo patrimonio, siendo ambas admisibles y
compatibles.
En este caso el causante dispone a través de testamento de una parte de su patrimonio,
pero por olvido u otra razón no dispone de la otra parte, en consecuencia, respecto de esta
otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada, legal o legítima.
Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión en el artículo 919, último párrafo.
REPRESENTACIÓN HEREDITARIA.
FUNDAMENTO
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1. Religiosa la cual dice que la voluntad sobrevive, porque ésta pertenece al alma y
el alma es inmortal
2. Contractual la cual dice que la figura testamentaria es un contrato en el que
existe la voluntad del testador y la voluntad de heredero que acepta la herencia;
pero una de sus críticas es que no se puede ser un contrato porque en la generalidad
de las veces el heredero no sabe que lo es y además porque existe revocabilidad
3. De la ley la cual es la más aceptada y dice que es el legislador el que concede a los
ciudadanos la facultad para ordenar su designio testamentario con amplia libertad
y con solo las restricciones que le orden público y familiar exigen.
LIBERTAD DE TESTAR
Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a
favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para herederar.
La libertad de testar solo tiene por limite el derecho que algunas personas tienen a ser
alimentadas (art 936 CC)
PROHIBICIONES
Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en mismo acto. (art. 938 CC)
DEFINICIÓN DE TESTAMENTO
✓ Personal
✓ Revocable
✓ Acto declarativo
✓ Mortis causa
Estas se encuentran reguladas en el art. 926 del Código Civil, y su nulidad es absoluta.
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CLASES DE TESTAMENTO
TESTAMENTOS COMUNES
ABIERTO
Es el que se otorga ante notario y dos testigos. El testador expresará su voluntad
en forma oral ante el notario y los testigos, el notario redactará el testamento en su
protocolo, lo leerá y manifestará l conformidad del otorgante, lo firmará junto con
el notario y los testigos. Este testamento debe ser usad en el caso de los ciegos
(Deberá de intervenir un testigo instrumental más), sordos y mudos; puede
recurrir a él el que desconozca el idioma español dando intervención a dos
intérpretes elegidos por el testador.
1. Testamento del ciego debe de intervenir un testigo más de los que se requieren
para el testamento abierto (es decir, que aquí serán entonces tres los testigos
instrumentales), será leído en altavoz dos veces; la primera por el notario
autorizante, y la segunda, por uno de los testigos elegido al efecto por el testador.
Se hará mención especial de esta circunstancia (véase el artículo 957 CC)
2. Testamento del sordo sin un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer
él mismo en voz inteligible (es decir, que pueda ser entendido, que se oye clara y
distintamente), el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará
constar (véase art 958 CC)Conviene recordar, que el ciego y la persona que no sepa
leer y escribir no pueden hacer testamento cerrado; no así las personas que no
pueden hablar, pero que sepan leer y escribir, quienes si pueden otorgar este tipo
de testamento (art. 960 y 961 CC)
CERRADO
Es el testamento redactado por escrito, ya se por el autor u otra persona a su ruego.
Debe presentarse en pliego cerrado (plica) ante un notario y dos testigos, y los
intérpretes en su caso, manifestando que ese sobre contiene su última voluntad.
De lo anterior se tomará nota (o razón) en el protocolo notarial y el sobre que
contiene el acta de su otorgamiento, con las firmas del testador, de los testigos, los
intérpretes si los hubiere, y del notario quien pondrá su sello, se devolverá al
testador para su guarda por sí o por la persona de su confianza. A este testamento
puede recurrir el sordomudo que sepa leer y escribir, pero tanto el testamento
como el acta de la plica o sobre deben ser escritos y firmados por el testador, de
su puño y letra (véase art 954, 959 al 964 del CC)
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FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE
Son especiales los que se otorguen en los casos y condiciones que se expresan en el
Capítulo II del título II del Libro Tercero del Código Civil.
1. Testamento militar
Es el otorgado por militar o asimilado al tiempo de estar en campaña, en plaza sitiada o
prisioneros en poder del enemigo. Puede hacerse verbalmente (abierto) ante el oficial bajo
cuyo mando se encuentre, o -si estuviere subalterno, o ante el facultativo que lo asista, o
ante un oficial de cualquiera categoría (estos dos últimos casos, si el testador está enfermo
o herido) y siempre con la intervención de dos testigos que sepan leer y escribir.
El testamento otorgado en esta forma, deberá ser remitido con la brevedad posible al
Cuartel General y por éste al Ministerio de la Defensa Nacional. En caso de fallecimiento
del testador, el Ministerio de la Defensa Nacional remitirá el testamento al juez del ultimo
domicilio del difunto y, no siéndole conocido, a cualquier Juzgado de Primera Instancia
del Ramo Civil del departamento de Guatemala, para que, de oficio, cite a los herederos y
demás interesados en la sucesión. Los herederos y demás interesados deberán solicitar
que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y
Mercantil -artículo 427-. El testamento sólo surtirá efectos si el autor fallece durante las
situaciones previstas en el Código Militar, o dentro de los treinta días posteriores a la
cesación de ellas (véase los artículos 965 y 996 CC; 572 al 579 del Código Militar,
contenido en el Decreto Presidencial No 214 de fecha 01 de agosto de 1878; y 472 del
Código Procesal Civil y Mercantil.)
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testigos se elegirán entre los pasajeros, si lo hubiere. En ambos casos, se seguirán
las formalidades del testamento abierto o del cerrado, los testamentos hechos en
altamar, serán custodiados por el comandante o por el capitán, y se hará mención
de ellos en el diario de navegación. En el testamento hecho en el mar, es nula toda
disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que
sea pariente del testador (véanse los artículos 967 al 970 del CC).
5. Testamento hecho en país extranjero puede otorgarse siguiendo las leyes del
lugar y por tanto ser válido según la regla locus regit actum (artículo 28 LOJ), o
bien, según las leyes guatemaltecos ante los agentes diplomáticos o consulares, que
sean notarios, para las naciones guatemaltecas o por actos que deban tener efecto
en territorio nacional.
SUSTITUCIÓN HEREDITARIA
DEFINICIÓN
Es el llamamiento que hace el testador a favor de otra persona distinta del heredero, bien
por si éste no llega a serlo, bien para después que éste lo sea.
Otra definición anunciada por el maestro español Federico Puig Peña nos dice que: “Es la
disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la
herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de
él”.
El origen etimológico de la palabra está en las voces latinas sub e institutio, que significa
una institución que está debajo o subordinada.
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NATURALEZA JURÍDICA:
Respecto a la naturaleza jurídica de esta institución no hay unidad de criterio entre los
tratadistas que la han estudiado, diciendo unos, que es una institución condicional en el
que el evento puesto como condición consiste en que el primeramente llamado a herencia
o legado no llegue a ser heredero o legatario, otros autores manifiestan que en este caso
de sustitución solo hay una liberalidad, es una simple previsión de que el primeramente
instituido no llegue a heredar.
DEFINICIÓN
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FORMAS DE ACEPTACIÓN
1. Por su forma
TERMINO/PLAZO DE ACEPTACIÓN
Plazo
El plazo o término de la aceptación de la herencia está determinado en la ley, que
confiere al adquiriente un plazo para que realice su manifestación de voluntad respecto
de si acepta o renuncia a la herencia. Nuestro Código Civil regula dicho termino en el 1031.
Sin embargo, existe un caso que podría decirse que es de carácter excepcional en ele cual el termino
antes indicado se abrevia y se da cuando alguno (podría ser un acreedor del causante) tiene interés
en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia; en este caso, el interesado puede
pedir, pasados nueve días de la apertura de la herencia; que el juez fije un plazo que no debe de
exceder de los treinta días, para que dentro de él haga su declaración el heredero; bajo
apercibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Consúltense los artículos:
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RENUNCIA DE LA HERENCIA
Es el llamamiento que hace el testador a favor de otra persona distinta del heredero, bien
por si éste no llega a serlo, bien para después que éste lo sea.
Otra definición anunciada por el maestro español Federico Puig Peña nos dice que: “Es la
disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la
herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de
él”.
El origen etimológico de la palabra está en las voces latinas sub e institutio, que significa
una institución que está debajo o subordinada.
Esta disposición se puede hacer de una sola cosa o de una cantidad a favor de una persona
individual o jurídica.
La donación por causa de muerte es de utilidad cuando se desea disponer de un solo bien
a favor de determinada persona y no de toda la herencia, ya que para ello esta el
testamento. Los efectos de esta donación son para después de la muerte del donante.
En la técnica del Código Civil se distingue la donación inter vivos de la mortis causa.
El criterio legal diferenciativo entre una u otra se asienta en el momento en que han de
producir sus efectos. Si estos sólo se ocasionan a la muerte del donante, la donación será
mortis causa, si, por el contrario, ha de producir efectos viviendo aun las personas,
tendremos la donación inter vivos. Las primeras participan de la naturaleza de las
disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas establecidas por la sucesión
testamentaria. Las segundas se regirán por las disposiciones generales de los contratos y
obligaciones, en todo lo que no se haya determinado en este título.
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LEGADOS
DEFINICIÓN
Son los bienes, cosas o derechos que el testador otorga a título particular. El legado lo
constituyen siempre cosas concretas y determinadas, susceptibles de ser individualizadas.
Se distingue de la herencia en que ésta transmite un patrimonio o parte de él. El legado
por ser siempre de cosa concreta se sujeta a reglas que no rigen para el heredero; así el
legado puede ser a cargo de la masa hereditaria, a cargo de alguno de los herederos e
incluso a cargo de otro legatario. A este respecto, establece nuestro Código Civil (artículos
919 parte conducente, y 1002) que: “...la asignación a título particular se llama legado”, y
que:“El testador puede disponer de una cosa, o de una cantidad, o del todo o de una parte
de sus bienes, a título de legado, a favor de una o más personas individuales o jurídicas”.
DEFINICIÓN
Para ser albacea se necesita haber cumplido dieciocho años de edad, poder legalmente
administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, y no estar en actual
servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación, aunque se halle
con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes
(véase el artículo 1048 del Código Civil).
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CLASES
PROHIBICIONES.
El cargo de albacea debe ejecutarse dentro del plazo que fija el testador. Sin embargo, el
albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un
año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren
sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Si el testador
quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo
hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta
prórroga, no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder
otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. Los
herederos y legatarios podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo del albaceazgo por
el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese sólo por mayoría, la prórroga no
podrá exceder de un año (véanse los artículos 1058 al 1060 del Código Civil).
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SUCESIÓN INTESTADA ARTÍCULOS | 1068 AL 1123
DEFINICIÓN
Dícese de la sucesión por causa de muerte en que no hay testamento, el que existe no
comprende la distribución total de los bienes del difunto o por alguna razón resulta
ineficaz, como en los casos de nulidad del testamento, cuando el heredero designado es
incapaz de heredar, repudia la herencia o muere antes que el testador; es pues, una forma
de heredar supletoria del testamento y la ley substituye la voluntad del difunto; a falta de
una manifestación expresa dada en el testamento se supone una presunta voluntad
basada en la probable forma en que la mayoría hubiera distribuido sus bienes de haber
manifestado su última voluntad (véanse los artículos 1068 y 1069 del Código Civil).
HERENCIA YACENTE
HERENCIA VACANTE
Es aquél conjunto de bienes que pertenecieron a un titular que ha fallecido sin que se
conozca quiénes son sus herederos, o cuando conocidos éstos no la aceptan. Cuando existe
una herencia vacante, los llamados a suceder ab intestato son el Estado y las
Universidades de Guatemala, por partes iguales; y, su procedimiento se regirá de
conformidad con los artículos 482 al 487 del Código Procesal Civil y Mercantil (téngase
presente aquí también lo regulado en el artículo 1031del Código Civil)
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MASA HEREDITARIA Y PARTICIÓN
PROCEDENCIA DE LA PARTICIÓN.
1) Judicial: A petición de parte procederá la partición judicial, siempre que el testador no la
hubiere hecho antes –artículo 1098 del Código Civil–. Para su trámite, se estará a lo dispuesto por
los artículos 220 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que fuere aplicable –estos
artículos se refieren al juicio oral de la división dela cosa común.
SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN
Expresa el artículo 1086 del Código Civil que: “Sólo puede suspenderse una partición, en
virtud de convenio expreso delos interesados y por un término que no pase de tres
años”.