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Derecho Sucesorio

Tema No. 1 Del Derecho de Sucesión

1. Definición del Derecho de Sucesión:

En sentido Objetivo lo constituye el "Conjunto de preceptos o normas legales que regulan la sucesión
por causa de muerte, o sea el conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones jurídicas privadas
transmisibles, de que era titular una persona fallecida". 1

En sentido Subjetivo desde el punto de vista del heredero "Es la facultad que posee una persona para
suceder a otra".2

Desde el punto de vista del causante "Es la facultad que tiene una persona para ser sucedida por otra".3

En conclusión "en sentido Subjetivo se define como la facultad de una persona para suceder a otra
(desde el punto de vista del heredero o sucesor), o bien, la facultad que tiene una persona para ser sucedida
por otra (desde el punto de vista del causante)".4

1.1 Importancia de la Sucesión Hereditaria:


Como muy bien lo indica don FEDERICO PUIG PEÑA: "A pesar de ser el Derecho Sucesorio
extraordinariamente rico en contenido y muy importante en el régimen de la titulación patrimonial, la verdad es
que no ha sido estudiado en la literatura civilista con la profundidad requerida. Los autores han prestado más
atención a otras instituciones del Derecho Civil, abandonando en buena parte el estudio de las sucesiones por
causa de muerte. Sin embargo, en los últimos tiempos, se observa tanto en la doctrina científica tanto nacional
como extranjera, un entusiasmo y afán por su estudio de que son muestra las interesantísimas monografías
publicadas sobre este particular."5

Esto quiere decir, que según lo que hemos podido observar en la época actual ya se le ha prestado más
atención a este Derecho, es decir, se le hado mayor importancia por parte de los tratadistas, ya que el mismo,
tiene una relación muy estrecha con el Derecho de Familia y con el patrimonio; y los Estados modernos aceptan
en una forma más amplia la transmisión de los bienes del causante hacia sus herederos, regulando esta
transmisión en sus respectivas legislaciones, facilitando de esta manera el tráfico jurídico, estrechando los lazos
familiares, tomando también el Estado la parte que le corresponde (Impuesto Hereditario) en esta relación
patrimonial. Es decir, que existe una relación jurídico-patrimonial familiar-Estado en el Derecho Sucesorio.

En ese mismo orden de ideas debemos tener presente que la vida en sociedad6 implica necesariamente
relaciones de índole jurídica, sujetas a normas, algunas de las cuales regulan fundamentalmente su destino post
morten"7. La solución que se le ha dado al trascendental problema de la suerte que le corresponde al
patrimonio después de la muerte está vinculada a las condiciones sociales y políticas imperantes en los
países que regulan esta materia. El carácter de la propiedad y de la familia en un momento dado de la historia
es factor determinante de una solución u otra, y a estas fuentes siempre debemos acudir para explicar el
fenómeno jurídico, ya que el derecho en definitiva no es más que un producto natural y espontáneo de las
sociedades organizadas".8

1
.- RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. "Donación Mortis Causa, necesidad de tratamiento especial en la Legislación
Guatemalteca". Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ediciones
Continentales. Página 4.

2 .-
GARCIA ROMAN, HAROLDO. "EL PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL Y SU TRAMITE ADMINISTRATIVO EN
FORMA ESQUEMATIZADO". Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ediciones Mayte. Febrero 1992. Página 5.

3 .-
Loc. cit.

4 .- 
RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 3.
5     
PUIG PEÑA, FEDERICO. "COMPRENDIO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL". Tomo V (Familia y Sucesiones). Ediciones
Pirámide,S.A. 1976. Madrid, España. 3a. edición. Página 589.
6     
HEBERTO LEONEL DUBON MARTINEZ. "LOS PROCESOS SUCESORIOS EXTRAJUDICIALES". Tesis de la Universidad Mariano
Gálvez de Guatemala. Julio de 1981. Sin Editorial. Página 2.
7     
Ibid. Página 3.
8     
Loc. cit.
1
Derecho Sucesorio
El derecho surge como una necesidad inmediata de coexistencia entre los seres humanos. No hay
sociedad sin Derecho: Ubi societas, ibi uis. Las relaciones de índole jurídico patrimonial del difunto son los que
nos interesan especialmente para comprender la concepción romana y su fundamento histórico.

No creemos que sea necesario comentar el criterio del jurista Ihering que nos refiere en tiempos
remontísismos en los que el patrimonio hereditario se consideraba res nullius. Nuestro curso se circunscribirá a
partir de momentos históricos en los que el derecho romano admitió el principio de transmisión del patrimonio
en unidad. Otros derechos como el germano, no conocieron más que la sucesión en bienes determinados, pero
los romanos lograron una concepción más elevada, como lo es, la sucesión in omne o universum ius defuncti.

"Al morir el sujeto de las relaciones jurídicas patrimoniales una serie de derechos se extinguían, los
vinculados a su persona, (o sea, los derechos personalisimos), pero otros, pasaban al heredero o herederos, con
todas las responsabilidades inherentes a este título tan oneroso. Tanto activo como el pasivo del patrimonio
transmisible se transferían a título universal, a los herederos testamentarios o ab intestato".9

"Pero la peculiaridiad de la concepción romana radica en la confusión de los patrimonios del difunto y
del heredero, el cual podía perjudicarse en los casos que hubiera más pasivo que activo. Se sucedía tanto en los
beneficios como en los gravámenes de la herencia, debido fundamentalmente al carácter personal que tuvo la
herencia en el derecho primitivo romano. Esta responsabilidad era, ultra vires hereditarias. Este principio no
podía ser más riguroso y personal, explicándose sólo por la necesidad que sintieron los romanos de fomentar el
crédito, asegurándolo sobre bases sólidas. El mecanismo de la herencia perpetúa los derechos patrimoniales,
garantizando la efectividad de las transacciones en el futuro más allá de los linderos de la vida humana. Que
mayor garantía que la doble responsabilidad de los patrimonios del de cuius y del heredero?. A esta idea
romana se contrapone la germana, según la cual, el heredero tiene una responsabilidad limitada a la parte
activa que se le transmitía por la herencia." 10

"De lo expuesto anteriormente podemos observar, que por el derecho de sucesión se establecen las
condiciones jurídicas bajo las cuales el patrimonio del de cuius se transmite en todo o en parte a otras
personas que le sobreviven -pero el patrimonio- cambiando únicamente de titular, y la muerte no es más
que un accidente que interrumpe la vida jurídica, siendo el derecho de sucesión el encargado de continuar
las relaciones jurídicas correspondientes, para que así se de la representación y la continuidad de la
persona ya fallecida.". 11

Observamos también, que el derecho sucesorio en la antigüedad no aceptaba el BENEFICIO DE


INVENTARIO, ya que el heredero o herederos, tenían la obligación de responder hasta con sus propios
bienes del pasivo de la herencia; y, a este respecto el artículo 920 del Código Civil Guatemalteco
tácitamente otorga este derecho al heredero, cuando establece que: "El heredero sólo responde de las
deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta".

Alfonso Brañas afirma por su parte que: "Mientras vive, la persona individual es titular de derechos y de
obligaciones. Es el núcleo de una serie de relaciones jurídicas que en una u otra forma afectan o interesan a
terceras personas. Esos derechos pueden crearse y desaparecer y surgir otros en vida de la persona. Ahora bien
¿Qué ocurre con ese núcleo jurídico si la persona fallece, si por esa circunstancia ya no puede considerársele
parte en las relaciones jurídicas a que en vida dio origen?."12

DIEGO ESPIN CANOVAS en torno a este tema expresa: "La muerte de una persona plantea el
problema del destino o suerte de las relaciones jurídicas de que era titular en vida y la posibilidad de que las de
carácter patrimonial se transmitan a otra persona. 13

En favor de esta transmisión mortis causa se aducen diversas razones, entre ellas de estabilidad de esas
mismas relaciones jurídicas, cuya extinción repercutiría de modo perjudicial en la economía general
disminuyendo el crédito.

9
     Loc. cit.
10     
Loc. cit.
11     
Loc. cit.
12     
BRAÑAS, ALFONSO. "MANUAL DE DERECHO CIVIL" (PARTE 1 Y 2). FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA. Página 355.
13
     ESPIN CANOVAS, DIEGO. "MANUAL DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL". Volumen V. Sucesiones. Reimpresión de la Tercera
Edición. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, España. 1974. Página 3.
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Derecho Sucesorio
Por esta y otras razones distintas, desde antiguo se ha aceptado la transmisión de las relaciones jurídico-
patrimoniales del difunto a otras personas.

Desde el Derecho Antiguo, se admitió que las relaciones jurídicas no personalisimas puedan transmitirse
a otra u otras personas. Se creó,así, la relación de causahabiente (persona fallecida) y sucesor (heredero o
legatario); a fin de mantener vigentes las relaciones jurídico-patrimoniales del primero, y poder ejercitarse, con
posterioridad a su muerte, sus derechos y cumplirse oportunamente sus obligaciones. Esta sucesión jurídica
mortis causa, da lugar al Derecho Sucesorio, Derecho de Sucesión por causa de muerte o Derecho Hereditario.

1.2 Ubicación de la Sucesión en el Derecho Civil Guatemalteco:


"Según la exposición de motivos del Código Civil en cuanto a la denominación y ubicación actual de la
sucesión hereditaria dentro del actual normativo jurídico civil expone: "El libro III del Código derogado se
titulaba, "Modos de adquirir la propiedad"; y comprendía la invención, ocupación, sucesión, enajenación, y
prescripción."14

"El Código actual modifica este plan. La invención, ocupación y prescripción se regulan dentro del
título que trata de la propiedad; la enajenación es motivo del libro de contratos, y la sucesión ocupa todo este
libro III, exclusivamente, pues su importancia y extensión merece libro especial. Le llamamos sucesión
hereditaria, que es el nombre exacto que corresponde a la adquisición de bienes por muerte del causante". 15

"El Código acepta el principio de que la transmitibilidad de la herencia se opera sin que sea necesaria la
aceptación expresa del heredero, pero como la aceptación de éste es voluntaria, bien puede renunciar la herencia
y en tal supuesto desaparece la presunción de aceptación".16

"Además puede darse el caso de que en el momento de la muerte del causante, no haya transmisibilidad
por ocurrir alguna de estas situaciones: que el heredero no esté nacido y se espera que nazca para saber si nace
vivo, pues de lo contrario, no será heredero; en el nombramiento de heredero bajo condición suspensiva; cuando
el heredero será persona cuyo paradero se ignore; o cuando se instituya una fundación mientras quede organizada
y aprobada legalmente".17

Nuestro Código Civil contempla la institución de la Sucesión Hereditaria a partir del Titulo I, Capitulo I,
del Libro III denominado SUCESION HEREDITARIA; tratando dentro del primer capítulo, generalidades de la
sucesión hereditaria, del artículo 917 al 923; el capítulo II se refiere a las incapacidades para suceder, como lo
son el delito, la ingratitud, así como los vicios que hacen anulable el acto del testamento, los cuales son tratados
del artículo 924 al 928 del mismo Código. El capitulo III del mismo titulo trata la representación hereditaria, que
acaece cuando el heredero falle antes de su causante, por el cual sus descendientes heredan en su lugar; estos
aspectos se hallan del artículo 929 al 933 del citado cuerpo legal.

El titulo II de este libro III del Código Civil, dedica siete capítulos para tratar la sucesión testamentaria,
los cuales contienen los artículos comprendidos del numero 934 al 1067.

El título III denominado Sucesión intestada, consta de cinco capítulos, que tratan desde las disposiciones
generales de esta forma de sucesión hasta la partición de la herencia en los artículos 1068 al 1123 del Código
Civil.

Nos parece interesante el criterio sustentado por el autor del Código Civil, maestro don Federico Ojeda
Salazar, cuando acertadamente afirma que "La circunstancia de que lo relativo al libro tercero de las sucesiones
haya merecido acertadas reformas en el Código que data del año 1933, de fecha relativamente reciente, motiva
que gran parte del articulado haya sido trasladado con ligeras modificaciones, pero con nuevo ordenamiento,
para situar lospreceptos en el lugar que lógicamente les corresponde. Las principales innovaciones
introducidas son la herencia en el matrimonio y la unión de hecho y en la adopción, el fideicomiso por
testamento y la limitación de la responsabilidad del heredero".18

El Código Civil Guatemalteco en su artículo 917, regula la sucesión mortis causa, estableciendo que:

14     
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO CIVIL. Casa Editora: Gómez Robles. 2a. edición. Marzo 1975. Página 84.
15     
Loc. cit.
16     
Loc. cit.
17     
Loc. cit.
18     
Código Civil con exposición de motivos. Editorial Rosales. Guatemala, C.A. Página 10 de la exposición de motivos.
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Derecho Sucesorio
"La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en
testamento, y a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda
intestada, comprendiendo en uno y otros casos, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se
extinguen por la muerte.19

Es decir, en otras palabras en el ordenamiento jurídico guatemalteco sólo se aceptan dos clases de
sucesión: La Testamentaria y la Intestada o Legítima, no así la contractual, la cual está excluía de
conformidad con lo que establece el artículo 937 del Código Civil que establece:

"Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca, entre cónyuges o cualesquiera otras


personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato.

Así mismo, del análisis de las disposiciones anteriormente citadas, podemos deducir también que en
nuestro sistema jurídico en lo que se refiere a la sucesión por causa de muerte, existe una influencia muy fuerte
del Derecho Civil Español, ya que en nuestro país se rige por el régimen de la continuación de la persona, en
vez del sistema de los bienes, como sucede, por ejemplo en el Derecho Germánico.

En nuestro Código Civil se exige la cualidad de heredero (artículos 1070 al 1077), para que se
produzcan los efectos de la sucesión hereditaria, cualidad que tiene que derivarse del nombramiento hecho por el
cuius, esto en cuanto a la sucesión testamentaria, en cuanto a la intestada se origina de los artículos arriba
mencionados.

1.3 Definición de Sucesión Mortis Causa:


Antes de entrar a analizar en forma particular cada una de las modalidades de Sucesión que existen,
considero indispensable hacer un parangón entre lo que es la sucesión gramaticalmente hablando vale decir, en
un sentido común o natural, con lo que debe entenderse como la sucesión por causa de muerte o bien llamada
sucesión mortis causa.

Sabemos que la sucesión deriva gramaticalmente hablando, de las voces latinas sub cedere que significa
colocarse una persona en lugar de otra, lo cual implica ocupar el mismo lugar que esta tiene; sin embargo, ello
no configura lo que debe entenderse por sucesión mortis causa puesto que en ello juega un papel importante el
fenómeno causal "Muerte" por consiguiente, siguiendo la corriente de Savigni expresamente externado por
muchos juristas podemos concretar que la sucesión mortis causa no es más que una subrogación subjetiva de
relaciones jurídicas; así lo han entendido y lo entienden los diversos juristas entre otros Castán Tobeñas al
determinar y concretizar cómo sucesión mortis causa "La subrogación de una persona en los bienes y
derechos transmisibles dejados a su muerte en favor de otros".

La palabra SUCESION en el lenguaje corriente"Evoca una idea de secuela o de serie, en que un elemento
ulterior reemplaza a otro que lo procede".20

La etimología de la palabra SUCESION, viene de la voz latina SUCCESIO-ONIS, que significa


ACCION Y EFECTO DE SUCEDER, en sus primeros alcances, y esta última expresión (suceder) deriva del
latín SUCCEDERE (derivado de sub-cedere) que significa a su vez entrar una persona o cosa en lugar de otro o
seguirse de ella.

Para el doctor Calixto Valverde y Valverde la Sucesión Mortis Causa en torno a este tema expone: "La
sucesión en el derecho privado puede tener un doble significado: objetivo y subjetivo, según que se mire el
derecho como norma o como facultad o poder. En sentido objetivo, el derecho de sucesión ES EL
CONJUNTO DE NORMAS O PRECEPTOS QUE REGULAN LA SUCESION POR CAUSA DE
MUERTE o como indica Sanchez Román: Sucesión equivale a la sustitución por la persona viviente de la
difunta, en todos sus bienes y relaciones jurídicas transmisibles que ésta mantenía en vida, o como otros
afirman: EL MODO LEGAL POR EL QUE SE ADQUIEREN LOS BIENES Y RELACIONES
JURIDICAS, ES DECIR, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN VIDA
CORRESPONDIERON A UNA PERSONA. En sentido subjetivo, indica la sucesión LA FACULTAD
DE SUCEDER DE UNA PERSONA, O SEA EL DERECHO ADQUIRIDO POR UNA SUCESION.
19
     La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 2 de julio de 1974, determinó que "Por la herencia, testamentaria o
intestada, únicamente se transmiten los bienes, derechos y obigaciones que el causante tenía al tiempo de su muerte, con excepción
de aquellos derechos y obligaciones que se extinguen con ésta última".
20
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. "DONACION POR CAUSA DE MUERTE, NECESIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIAL
EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Mayo de 1988. Ediciones Continentales. Página 1.
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Derecho Sucesorio
Finalmente don FEDERICO PUIG PEÑA al hacer referencia al significado etimológico y gramatical de
la palabra sucesión (sub y cedere), quiere decir el hecho de colocarse una persona en lugar de otra,
sustituyendo a la misma.21

Pero cuando del plano gramatical pasamos al jurídico y queremos construir técnicamente el concepto,
entonces junto a aquella idea cardinal (colocarse una persona en lugar de otra), es necesario añadir elementos o
requisitos esenciales:

a) QUE LA SUSTITUCION DE PERSONAS QUE EL CONCEPTO ENVUELVE SE PRODUZCA


SIN QUE CAMBIEN FUNDAMENTALMENTE LOS DEMAS ELEMENTOS DE LA RELACION
JURIDICA: Pues solo en puridad puede hablarse de sucesión, en el campo jurídico cuando
permaneciendo incólume el entero componente de la relación, subentra el sucesor en la precedente titularidad,
articulandose entonces sobre su persona los derechos que antes giraban alrededor del causante.

Hay que tener presente que sólo afectan los derechos transmisibles, quedando excluidos del área
sucesoriaaquellos que no son susceptibles de transferencia, bien por ser de carácter no patrimonial,
bien porque siendo patrimoniales propugnan indudablemente un determinadosujeto insustituible
como sucede en el usufructo, uso, habitación deberes alimenticios, mandato,etc.

b) QUE LA POSICION DEL SUCESOR QUE SUBENTRA EN LASRELACIONES JURIDICAS DEL


ANTERIOR TITULAR SE PRODUZCA A TRAVES DE UNA PLENA RELACION DE
CAUSALIDAD. El fenómeno sucesorio, en efecto supone no solo la transmutación subjetiva con plena
identidad objetiva, sino que el derecho del nuevo sujeto como dice Barassi entronque directamente con el del
causante. Esta derivacion existe cuando la entrada del sucesor en la relación jurídica está unida estrechamente
a la salida del antecesor, de modo que no sean dos hechos independientes sino uno la razón y en cierto
sentido también, la continuación del otro.

Esta técnica de la sucesión lo mismo actúa en aquellos casos en que el desplazamiento jurídico de las
relaciones articuladas en la persona del transmitiente se opera por el tráfico normal de la vida, que en los
casos en que tenga lugar a consecuencia del fallecimiento de una persona. Este último supuesto
integra la SucesiónHereditaria, y que por tanto podemos definir diciendo QUE ES LA
SUBROGACION QUE, A CONSECUENCIA DE LA MUERTE DE UNA PERSONA, SE
PRODUCE EN OTRA DE LOS DERECHOS Y ACCIONES TRANSMISIBLES DE LAS QUE
AQUELLA ERA TITULAR. A ESTA SUCESION MORTIS CAUSA, ES A LA QUE SE LE LLAMA
POR ANTONOMASIA EN LA DOCTRINA CIVILISTA SUCESION.

En este orden de ideas, FEDERICO PUIG PEÑA, la define así: "Acción y efecto de suceder; conjunto de
bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos o a sus
legatarios." 22

Por su parte el Licenciado HEREBERTO LEONEL DUBON MARTINEZ lo define así: "ACTO
JURIDICO EN VIRTUD DEL CAUL DE UNA VERDADERA Y AUTENTIFCA DECLARACION DE
VOLUNTAD DEL CAUSANTE O DE LA DISPOSICION DE LA LEY, UNA PERSONA VIVA SE
SUBROGA EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRANSMISIBLES CORRESPONDIENTES A
OTRA PERSOAN FALLECIDA, INCORPORANDO A UN PATRIMONIO DETERMINADOS
BIENES DEL CAUSANGTE CLARAMENTE EXPRESADOS POR ESTE, SIN ADQUIRIR SU
REPRESENTACION Y PERSONALIDAD NI SUBROGARSE EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES, EN VIRTUD DE ESA DECLARACION VOLUNTARIA DEL FALLECIDO O POR
DISPOSICION DE LA LEY.23

FEDERICO PUIG PEÑA define al Derecho de Sucesiones así: "Conjunto de normas que regulan la

21
     PUIG. PEÑA FEDERICO. Ob. cit. Página 590.
Nota: Para este autor estos requisitos son los siguientes: 1o. Que la sustitución de personas que el concepto envuelve
se produzca sin que cambien fundamentalmente los demás elementos de la relación jurídica, ya que en el campo del derecho
cuando, permaneciendo incólume el entero componente de la relación, subentrael sucesor en la precedente titularidad,
articulándose entonces sobre su persona los derechos que antes giraban alrededor del causante; y 2o. Que la posición del sucesor
subentrado en las relaciones jurídicas del anterior titular se produzca a través de una plena relación de causalidad, ya que el
fenómeno sucesorio, supone no solo la transmutación subjetiva con plena identidad objetiva, sino que el derecho del nuevo sujeto,
entronque directamente con el del causante, derivado de la posición de éste su propia posición jurídica.

22
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 2.
23     
DUBON MARTINEZ, HEBERTO LEONEL. Ob. cit. Página 6.
5
Derecho Sucesorio
sucesión en las relaciones jurídico-privadas, transmisibles, de que era titular una persona fallecida."24

Para don Calixto Valverde y Valverde: "Dentro del Derecho de Sucesión se comprende el derecho
hereditario, el cual se halla en relación con aquel, como la especie con el genero, ya que si la sucesión mortis
causa supone el que una persona ocupa el lugar de otra que ha fallecido, bien en la totalidad de sus relaciones
patrimoniales o bien en algunas de ellas, para concebir el derecho hereditario, hace falta restringir el derecho de
sucesión a la universal, la que constituye en sentido propio la herencia. Y si bien algunos escritores dan un
significado mas general al derecho de herencia, comprendiendo la sucesión universal y particular, es indudable
que le derecho hereditario es el que regula la herencia, constituido por el conjunto de bienes o mejor la
universalidad de derechos y por tanto, el derecho hereditario al ser modo legal de adquirir la herencia no es
otra cosa que la sucesión universal, no la a título particular."25

Nos sigue indicando Valverde que la herencia puede considerarse, bien en sentido objetivo, o sea el
complejo de derechos y obligaciones patrimoniales, y en sentido subjetivo, o sea, el hecho jurídico que
representa la acción de suceder, en el que el heredero viene a ponerse en lugar del difunto." 26

La herencia, pues, significa sucesión universal, y heredero, sucesor con este mismo titulo, o sea,
continuador y representante de la personalidad patrimonial del causante, a diferencia del que sucede a título
particular, que no ostenta tal representación; y, así, que no se da tal concepto de heredero, ni, por tanto , de
sucesor a titulo universal, con representación del causante, al que lo sea de varias cosas o de una universalidad de
coas, cuando estas constituyen una cosa universal de hecho y no de derecho, como lo es la herencia; ni siquiera
existe tal principio de representación hereditario; en el supuesto de sucesión a titulo singular, aunque se imponga
al sucesor esta clase de obligaciones que cumplir o cargas que soportar, o le sobrevengan ciertas
responsabilidades derivadas de los mismos bienes que, por tal título, se le adjudicaron; pues todas sus
prestaciones, bajo este concepto, no se reputan cumplidas a titulo de la representación del causante, sino como
condición a accesión de su cualidad de dueño o adjudicatario de la adquisición de aquellos bienes o derechos de
que es sucesor a título singular, en una cosa en una universalidad de hecho, comprensivas de varias cosas.

1.4 Elementos de la Sucesión Mortis Causa

1.4.1 Personales

Constituidos por "una persona que transmite (autor, causante, de cujus) y otra que recibe (sucesor, causahabiente,
heredero), la cosa o el derecho."27

1.4.2 Reales

Consiste en "el derecho o cosa que se transmite."28

1.4.3 Formales

"Es el vínculo exteriorizado por algún hecho o acto, que une el autor y el sucesor, vínculo que nos debe hacer ver
la sucesión como un solo cambio de sujeto de la relación jurídica; este aspecto formal se refiere más que todo en
la actualidad a las formas de legales que debe revestir el acto para que se perfeccione y opera la sucesión."29

1.5 Teorías de la Sucesión Mortis Causa


1.5.1 subjetivas:

Explican el derecho de sucesión ligando al heredero como una continuación de la personalidad del
causante, entre ellas están: TEORIA DE LA IDENTIFICACION DEL DIFUNTO CON LA DEL HEREDERO:
Considerando que la personalidad del difunto se transmite al heredero, formando así una sola persona.

TEORIA DE LA CONTINUACION DE LA PERSONALIDAD DEL DIFUNTO: Que considera al


heredero como continuador de la personalidad jurídica del difunto o como continuador de su personalidad

24     
PUIG PEÑA, FEDERICO. Ob. cit. Página 590.
25     
Loc. cit.
26     
Loc. cit.
27
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 3
28
     Loc. cit.
29
     Loc. cit.
6
Derecho Sucesorio
patrimonial.

TEORIA DE LA REPRESENTACION: Según esta teoría "el heredero actúa como representante del
difunto y por ello ha de responder de sus obligaciones y continuar sus relaciones jurídicas.

Estas teorías han sido rechazadas pro la doctrina moderna por ser inconsistentes, argumentandose a las
dos primeras que la personalidad del difunto no puede continuarse por el heredero, ya que se extingue con la
muerte y lo que se traslada es el patrimonio, así como a la tercera, se dice que esta no sirve para explicar la
sucesión ya que cuando existe la representación se actúa por cuenta de otro, mientras que en la sucesión el
heredero actúa en nombre y por cuenta propia, y los derechos adquiridos son para él y no para el difunto.

1.5.2 objetivas:

TEORIA DE LA ADQUISICION DE UNA UNIVERSITIS IURIS: Considera que la herencia


constituye una universalidad, o sea, un complejo unitario y orgánico de relaciones jurídicas activas y pasivas en
conexión e inseparables.

TEORIA DE LA ADQUISICION DE UNA TOTALIDAD O SUMA DE BIENES. Afirma que el


heredero no es hoy el que venga designado por el testador o la ley, sino aquel a quien el testador o la ley
atribuyen la universalidad o una cuota de los bienes del difunto. No deriva ya la adquisición de los bienes de la
calidad de heredero, sino que de la adquisición de todos o de una cuota de los bienes deriva la cualidad de
heredero. En conclusión es heredero aquel a quien la ley o el testador atribuyen todos los bienes, determinando
de este modo quien es heredero. En otros términos procede de la ley (y no de la voluntad del testador) el modo
de suceder,el medio técnico con que se opera la sucesión.

1.5.3 Intermedias:

"Algunos tratadistas tratan de alejarse de las posiciones unilaterales subjetivas y objetivas como único
medio para explicar la gran complejidad de la sucesión"30

Castan Tobeñas citado por Diego Espín Canovas expone: "La herencia se presenta como la continuación
o sucesión, por modo unitario en la titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico
patrimoniales, activos y pasivos, de un sujeto fallecido, que no se extinguen por su muerte; sucesión que produce
también ciertas consecuencias de carácter extrapatrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica
modificada y nueva en determinados aspectos."31

Ahora bien, en cuanto a la adquisición de los bienes que el heredero los recibe todos a la vez, pero no los
recibe formando una cosa universal, pues no la formaban en poder del causante, y al no recibirlos como unidad,
recibe cada uno de ellos individualmente, lo cual no se opone a que se reciban todos por el mismo título. Explica
además que muchos de los derechos y obligaciones del causante, desaparecen con el, y algunos de los restantes
pueden haber sido destinados a titulo particular (legados) sustraidos así al sucesor universal.

1.6 Fundamento y origen histórico de la sucesión hereditaria:


Se ha dicho por Filomusi guelfi, que el Derecho de Sucesión se reduce, de una parte al Derecho de
Familia; de otra, al Derecho de Propiedad; que la sucesión presupone la justificación del derecho de propiedad
por un lado y por otro, la organización de la familia y que el derecho de familia se afirma preferentemente o
preponderantemente en la sucesión ab intestato y el derecho individual, en la sucesión testamentaria. Y que esto
demuestra que el derecho sucesorio es un complemento del Derecho de Familia y del Derecho de Propiedad,
porque para que la propiedad sea completa y cumpla su fin, ha de ser transmisible y si a la familia se le ha de
considerar como un ente colectivo de personalidad independiente, hay que conceder ciertos derechos sucesorios a
los individuos que la componen: de este modo resulta, que el Derecho de Familia, el Derecho de Propiedad y el
Derecho de las Sucesiones se integran recíprocamente.

En toda sucesión hay tres intereses y no puede prescindirse de ninguno de ellos, por lo mismo que son
elementos indispensables de su existencia. Estos tres elementos son: el individuo, la familia y el Estado; y de tal
manera que son necesarios para la existencia del derecho sucesorio, que de la combinación de ellos depende
principalmente las r* 13as que se piensen introducir en las legislaciones. Todos los intereses que representan
tales elementos, han de entrar en la relación jurídica del derecho sucesorio en la medida que a cada uno de ellos

30
     ENRIQUEZ SIERRA, EMILIO. Ob. cit. Página 34.
31     
RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 4.
7
Derecho Sucesorio
corresponda, para cumplir el fin social que el derecho realiza; y de aquí que se prepondera el interés del Estado
en las sucesiones, vendríamos a parar a una organización socialista; sin la familia, caeríamos en los errores por
demás funestos, que supone la vinculación de la propiedad y la escasa transmisibilidad de la misma; y si los
intereses individuales se daría lugar a una legislación exageradamente individualista.

La sucesión mortis causa presenta tres principales variantes o especies: La llamada sucesión ab intestato,
legítima o legal; la sucesión testamentaria, y la contractual, si bien estas dos últimas formas pueden
comprenderse dentro del término general de sucesión voluntaria.

La sucesión ab intestado se opera en virtud de la ley, sin que haya emisión o declaración de
voluntad por parte del autor de la sucesión de que se trata.

La sucesión voluntaria que está claro es autorizada por la ley, no es obra directa del legislador, pues se
organiza bien por la declaración de voluntad del de cuius, sucesión testamentaria, o bien por el acuerdo de
voluntades del de cuius y otors interesados, sucesión contractual (ésta última prohibida en nuestro Código
Civil). Lo esencial es que en esta forma de transmisión hereditaria todo es obra de la voluntad, por lo cual en el
derecho moderno debe usarse el término sucesión voluntaria, con preferencia a la denominada sucesión
testamentaria y a la sucesión por última voluntad, porque de estas denominaciones está excluía la sucesión
contractual.

Con respecto a la preferencia entre la Sucesión ab intestato y testamentaria, siendo que el Derecho
Hereditario y Derecho de Familia están íntimamente ligados con el patrimonio, debemos considerar que todo ser
humano que posea bienes propios, debe disponer de los mismos para después de su muerte -sin que esto
constituya ningún menosprecio después de su muerte - sin - que esto constituya ningún menosprecio a la
sucesión legítima o intestada -, es decir que creemos, que el autor de la herencia, debe disponer de sus
bienes, para así evitar los problemas que se causan, cuando existe una sucesión intestada o legítima, por
las ambiciones que suelen crearse, cuando uno o varios de los herederos ab intestato, desean apropiarse
de la masa hereditaria, tratando de engañar por diversos medios a las demás personas que tienen derecho
a la herencia. Por otra parte consideramos que existiendo un testamento, el de cuius, al ordenar la elaboración
de él mismo, previamente ha pensado que persona o personas, desea que sean los herederos de sus bienes,
evitando con la facción de su testamento, las contradicciones que suelen haber en la sucesión intestada, -de que
esto es mío y esto es tuyo-; en resumen pensamos que la forma más aceptable de la sucesión por causa de muerte
es la testamentaria, porque de esta manera, se cumplen las disposiciones de última voluntad del de cuius.

La prerrogativa más inminente de la propiedad, es el derecho de transmitirla según nos plazca y a título
gratuito.... todos desean ejercer benevolencia hacia aquellos que son privilegiados en su afección y amor; a nadie
es extraño este noble orgullo que inspira el imperio que los hombres han querido tener en sus propiedades, al
tiempo mismo que sometieron su herencia al poder público, todo ello de acuerdo a lo afirmado por Jauber.

1.7 Clasificación de la Sucesión Mortis Causa:


En primer lugar debemos indicar que esta clasificación deviene de la forma de determinación del título
universal o particular. La primera, proviene de la intención o voluntad del testador; a diferencia de la segunda,
que se origina de la realidad interpretativa del contenido de una disposición legal, es decir, proviene de la ley,
ante la inexistencia de manifestación de voluntad otorgada previamente al suceso de la muerte del causante.

Existe pues, dentro de esta clasificación de la sucesión, una dualidad de fuentes: la voluntad manifestada
en forma libre, personal, en forma solemne y con efecto mortis causa, por el testador, plasmada en el instrumento
denominado testamento; y la interpretación de la letra de la ley, en defecto de disposición testamentaria en
relación a determinados bienes, es decir, cuando la totalidad de bienes no fueron considerados en el
instrumento legal denominado testamento, surgiendo la sucesión de carácter mixto, en la cual una parte se
resolverá por medio de la sucesión testamentaria y otra parte por la sucesión intestada. La sucesión intestada
puede surgir así mismo, ante el advenimiento de la nulidad del testamento, de la insubsistencia del testamento
por adolecer de falta de requisitos, o bien, porque la persona del heredero designado por el testador adolece de
incapacidad para heredar.

En la sucesión intestada o ab intestado, la ley llama a heredar a los parientes del causante,
determinándolos en el texto de la norma jurídica aplicable: BASANDO EL LLAMAMIENTO EN LA
IMPORTANCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR COMO BASE DE LA SOCIEDAD.

Ahora bien, la Sucesión mortis causa puede ser:

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Derecho Sucesorio
I) A título universal: testamentaria e intestada, legítima o legal:

Según Alfonso Brañas se define como: "El conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era
titular el causante, o sea, la persona fallecida." Este tipo de sucesión hereditaria resuelve el problema relativo a
que los derechos y obligaciones del causante no se extingan, en perjuicio del Estado, de particulares y del normal
desarrollo del comercio de los hombres.

II) A título particular:

Esta clase de sucesión hereditaria se distingue de la anterior, por la circunstancia de que el sucesor o
legatario recibe del causante uno o más bienes específicos. La sucesión hereditaria particular a diferencia de la
universal en la que puede ser intestada (si la persona fallecida no hizo testamento) o testamentaria (cuando sí lo
hizó), en la sucesión mortis causa particular, únicamente puede existir cuando la persona hizo testamento, en el
cual debe constar el legado, o sea la declaración de voluntad del causante diciendo que deja a determinada
persona o personas determinado bien o bienes.

Por su parte don FEDERICO PUIG PEÑA en torno al tema expone: "La sucesión puede ser
fundamentalmente a título universal y a título particular. La primera se caracteriza porque a través de ella se
produce una transformación en cascada o en bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos
articulados en el causante. En cambio, la sucesión a título particular, sólo indica adquisición por el sucesor de
bienes concretos e individualizados.

La adquisición a título particular, supone una subrogación en la titularidad jurídica del causante, en la
adquisición de la cosa singular. El adquirente no reemplaza al transmitente en su posición jurídica: por ello el
legatario no es un sucesor, sino un adquirente directo.

En la sucesión per universitanten o sucesión universal, el causahabiente reemplaza al causante en


todos sus derechos y obligaciones, siendo el continuador jurídico de su personalidad, en tanto que en la sucesión
a título singular o in singulis rei, el causahabiente es el continuador del causante en una cosa o derecho
determinado.

DIEGO ESPIN CANOVAS, por su parte afirma: "Mientras la sucesión universal es la transmisión del
patrimonio o conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales, bien su totalidad o en una parte alicuota, la sucesión
singular consiste en la transmisión de determinadas relaciones jurídicas. La diferencia no es meramente
cuantitativa, sino cualitativa, porque no consiste en que el sucesor universal adquiera una pluralidad de
relaciones y el sucesor particular una relación sola. En efecto, la transmisión de todas las relaciones de un sujeto
no constituiría por si sola una sucesión universal, sino múltiples sucesiones particulares, es decir, que serían
tantos actos de transmisión como relaciones particulares. En cambio, la sucesión universal se opera por un solo
acto, que transmite en su conjunto todas las relaciones jurídicas transmisibles pertenecientes al causahabiente o a
una cuota de todas ellas.

Aplicando estos principios al derecho sucesorio, será sucesor a título universal el que es llamando al
conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el de cuius, o a una fracciòn aritmética de dicho
conjunto, tanto del activo como del pasivo, sin determinación concreta de bienes o derechos. Sucesor a titulo
particular, por el contrario, será aquel que es llamado a bienes o derechos concretos o determinados. La sucesión
puede ser parte intestada y parte testada, o sea lo que se conoce como sucesión mixta.

La antítesis entre sucesor universal o heredero y sucesor particular o legatario, es absoluta, pues el
primero sucede en derechos abstractos o indeterminados y el segundo en bienes o derechos concretos y
determinados. El heredero, como sucesor del conjunto de relaciones jurídicas del causante, o de una fracción de
las mismas, recoge el activo como el pasivo; el legatario recibe tan solo una parte del activo, determinados
bienes. Por ello el heredero responde de las deudas hereditarias ilimitadamente, tanto con los bienes hereditarios
como con los suyos propios, salvo que haya aceptado con el beneficio de inventario (en nuestra legislación la
responsabilidad del heredero es limitada); en cambio, el legatario no responde de las deudas hereditarias, salvo
que se le hayan impuesto como cargas, pero aun entonces su responsabilidad se limita al importe del legado.

Estas diferentes características entre heredero y legatario, procedentes del derecho romano, han sido
recibidas por el derecho moderno en algunos países influidos por el derecho romano. Nuestro Código Civil en
su artículo 918 establece:

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Derecho Sucesorio
"Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su MUERTE; y la
sucesión puede ser a título universal y a título particular".

Así mismo el artículo 919 del Código Civil afirma:

"La asignación a título universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama
legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones
transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes
determinados. La sucesión puede ser parte testada y parte intestada".

Como puede deducirse de las normas legales anteriores nuestro Código Civil sigue el sistema español, el
cual también tiene influencia romana, salvo lo que se refiere al beneficio de inventario que nuestro Código Civil
tiene otra orientación en su artículo 920, ya que en la legislación española, el heredero responde de las deudas
hereditarias ilimitadamente, tanto con los bienes hereditarios como con los suyos propios, salvo que haya
aceptado con dicho beneficio. Anteriormente nosotros indicamos que si bien nuestra legislación no habla de
beneficio de inventario, tácitamente lo acepta al decir que el heredero solo responde de las deudas y cargas de
la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta. Y en cambio el legatario solo responde de las cargas que
expresamente le imponga el testador. En conclusión creemos que al respecto del beneficio con inventario nuestra
legislación esta mucho más avanzada que la española, ya que el heredero no tiene necesidad de hacer declaración
del ya varias veces mencionado beneficio y no tiene que responder con sus propios bienes de las deudas de la
herencia.

III) Sucesión mortis causa voluntaria y Legal:

La sucesión mortis causa, puede también clasificarse atendiendo al origen y causa determinadas de la
relación jurídica sucesoria. en este sentido, o es la voluntad del hombre o es la propia ley la causa que informa al
régimen de la sucesión. Ha sido un problema histórico muy interesante la determinación de la prioridad
cronológica de la sucesión voluntaria o la legítima.

DIEGO ESPIN CANOVAS afirma que desde el punto de vista del origen por el cual se opera la
sucesión mortis causa, según el sistema romano, esta puede ser testamentaria o legal conocida también como
legítima.

En los países de tradición romanista solo caben esas dos formas de sucesión romanistica, rechazándose
la contractual, prohibida por el derecho romano y admitida en cambio en el derecho germano. No cabe por tanto
dentro de la dirección romanista el pacto o contrato sucesorio.

El Código Civil en su artículo 917 afirma:

"La sucesión por causa de muerte es realizada por la voluntad de la persona, manifestada en
testamento y, a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda,
intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se
extinguen por la muerte".

Observamos que el Código Civil recoge una dualidad de causas de la relación jurídica hereditaria; pero,
al restringir la sucesión voluntaria única y exclusivamente al testamento rechaza tácitamente la contractual (en el
artículo 937 ya citado). Sin embargo, aunque nuestro Código es contrario al contrato de sucesión recíproca,
existen en el mismo algunas manifestaciones que regulan determinadas instituciones, por ejemplo al indicar en el
artículo 236 que el adoptante no es heredero legal del adoptado, pero este si lo es de aquel, asunto que aparece en
los artículos 1076 y 1078 del Código Civil.

Como hemos observado aun cuando nuestra legislación no lo establece expresamente, en el artículo 917
del Código Civil, se concede preferencia a la sucesión testamentaria sobre la legítima, considerando hasta cierto
punto a la segunda como supletoria de la primera, siguiendo también en este aspecto a la legislación española.
Por el contrario la tradición germánica considera preferente a la sucesión legítima, legándose a considerar como
verdadero sucesor o heredero solo al legítimo, por estimar que del testamento no pueden hacer herederos.

DIEGO ESPIN CANOVAS afirma que cuestión distinta de la preferencia o mayor importancia entre la
sucesión voluntaria y legal, es la compatibilidad en una misma sucesión, de ambos modos o causas, cuestión que
el derecho romano resolvió de modo negativo proclamando la famosa regla nemo pro parte testatus pro partes

10
Derecho Sucesorio
intestatus decedere potest, debida a circunstancias históricas desaparecidas en el derecho moderno, que
generalmente proclaman la compatibilidad de ambas sucesiones.

Así nuestro Código Civil en su artículo 919 afirma:

"La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada".

1.8 PRESUPUESTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA:


Son presupuestos de la sucesión mortis causa, los requisitos que son indispensables para que tenga lugar
la sucesión, sin la concurrencia de los cuales no es posible que se dé la sucesión y que deben concurrir
simultáneamente, son:

1.8.1 QUE TENGA LUGAR LA MUERTE DEL CAUSANTE:

Esto tiene mucha trascendencia en el derecho, porque de la muerte se originan muchas consecuencias de
orden jurídico, y en la sucesión tiene que ver con el destino del patrimonio del causante. Para lo cual es necesario
que se pruebe la muerte de éste. Esta tiene que ser muerte natural, que es aquella donde desaparece la persona
física, o sea, que haya un derrumbamiento de la personalidad.

En el Derecho Romano habia muchas situaciones donde las personas vivas perdían la categoría de
persona, generalmente por ser sometidas a servidumbre u otras situaciones análogas, pero en el derecho tal
planeamiento no existen.

Pero hay situaciones donde no es posible probar la muerte de una persona (o sea a través de una
certificación de defunción), cuando éstas no existe físicamente, por lo que surge la muerte presunta, que se
asemeja mucho a la muerte real y tiene los mismos efectos de ésta, siempre y cuando no aparezca la persona que
se da por muerta.

1.8.2 QUE COMO CONSECUENCIA DE LA MUERTE DEL CAUSANTE SURJA EL


TITULO

SUCESORIO:

Este está representado por una declaración de voluntad del causante y es la base fundamental del título
del heredero, cuando esta declaración de voluntad no existe, se puede hacer legalmente, o sea, que un tribunal, lo
declare como tal.

1.8.3 QUE DEL TITULO SUCESORIO RESULTE COMO HEREDERA UNA PERSONA
QUE ESTE

VIVA EN EL MOMENTO QUE SE PRODUZCA LA MUERTE DEL CAUSANTE:

No puede ser heredero uno que haya muerto antes que el causante. Pero si existe el caso del que está por
nacer sí puede ser objeto del derecho de la herencia.

1.8.4 QUE ESTA PERSONA NO SEA INCAPAZ PARA HEREDAR.

Aquí también hay limitaciones. La incapacidad se refiere al heredero y es la libertad que da el derecho a
la libertad de testar, pone en claro la libertad del testador. En algunos casos se presume o se sospecha y en otras
circunstancias la ley así lo considera. Se sospecha de los ministros religiosos, médicos,etc., se presume indigno
en los casos del artículo 926 del Código Civil.

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Derecho Sucesorio

Tema No. 2 La Representación Hereditaria

2. Representación Hereditaria:
De conformidad con ALFONSO BRAÑAS: "El derecho de representación hereditaria consiste
en que una o más personas sean llamadas a heredar en lugar de otra. Esto puede suceder, conforme al Código
Civil, en dos supuestos: Si el heredero FALLECE ANTES que la persona a quien hiba a hederar. En este caso,
los descendientes de la persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella. Y en el segundo supuesto, si el
heredero HA RENUNCIADO LA HERENCIA o LA HA PERDIDO POR INDIGNIDAD. En estos casos,
los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante (quien renunció a la herencia) o
al excluido (por causa de indignidad).

De conformidad con el artículo 929 del Código Civil, el derecho de representación hereditaria, es el que
tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que su causante.

Ahora bien, debe tenerse presente que la persona que por indignidad perdiere el derecho a heredar, en
ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo, de conformidad con el
artículo 929 del Código Civil.

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil "El derecho de representación aceptado
en la legislación del 77 solamente para la herencia intestada, quedó ampliado en el Códidog del 33 para la
sucesión testamentaria. La corriente actual es expansionista, en el sentido de aplicar dicho derecho a ambas
formas de sucesión, de modo que adoptamos tal precepto con el criterio moderno relativo al principio de la
representación."32

Por su parte, Guillermo Cabanellas, el derecho de representación o representación hereditaria "Es el


derecho correspondiente a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar que ocupaba su padre o madre
(o abuelo) enla familia edel difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que habría tocado al ascendiente
paterno o materno de haber podido y querido heredar. Su razón jurídica y social se encuentra en que los nietos o
descendientes ulteriores no se vean privado de la legítima filia, en caso de premorir el hijo del causante".33

En la línea colateral corresponde el derecho de representación a los hijos de los hermanos si concurren
con sus tíos, ya que si concurren solos, heredarán por partes iguales. Fuera de los parientes anteriores no existe
derecho de representación, ni en la línea ascendente ni con ningún otro pariente (artículos 930 y 931 del Código
Civil).

El derecho de representación existe también en la sucesión testamentaria, en caso de que los herederos o
legatarios sean parientes del testador, de conformidad con el artículo 933 del Código Civil.

Tema No.3 La Sucesión Testamentaria

3.1 Definición de Testamento:


En el Derecho Romano, Ulpiano define el testamento así: "La manifestación legítima de nuestra
voluntad, hecha solamente para hacerla válida después de nuestra muerte".

Diego Espin Canovas por su parte la define así: "El acto por el cual una persona dispone para después de
su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos."

Federico Puig Peña lo define como : "El acto jurídico por cuya virtud una persona establece en favor de
otras para después de su muerte, el destino de todo o parte de su patrimonio o la ordenación de otros asuntos de
32     
Exposición de Motivos del Código Civil. Página 86.
33     
Cabanellas, Guillermo. Tomo V (Letras P-R). Ob. cit. Página 702.
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Derecho Sucesorio
carácter no patrimonial".

Calixto Valverde y Valverde lo define como: "El acto personalísimo, solemne, revocable y libre, por el
cual una persona capaz, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su
muerte".

Rafael Rojina Villegas lo define como "El acto jurídico, personalísimo, revocable y libre, por virtud del
cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y obligaciones a título universal o particular,
instituyendo herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de su muerte.

En la legislación civil guatemalteca inicialmente en el Código Civil de 1877, contenido en el Decreto


número 175 define el testamento en su artículo 766, así: "Por el testamento dispone una persona de sus bienes,
acciones y derechos para cuando haya muerto". Y en el Código Civil de 1933, contenido en el Decreto número
1932, se define en su artículo 836 el testamento como: "El acto puramente personal y de carácter revocable, por
el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte."

3.2 Características del Testamento:


3.2.1. Es un Negocio Jurídico Unilateral:

Que tiene como elemento esencial una declaración de voluntad, sujeta a un acto o negocio jurídico
sujeta a todas las reglas generales concernientes a las manifestaciones de voluntad con efectos jurídico y que,
ante todo y sobre todo, exige y presupone una voluntad expresada en forma suficientemente intelegible.

3.2.2. Es un acto solemne:

Ya que únicamente produce efectos jurídicos cando está realizado en la forma prescrita de modo
inexcusable por el legislador. En ese orden de ideas, el Código Civil establece que "El testamento común abierto
deberá otorgarse en escritura pública, como requisito esencial para su validez."

3.2.3. Es un acto revocable:

Esta expresión constituye un principio casi constitucional del orden sucesorio: "Ambulatoria est
voluntad hominis usque ad supremum vitae exitum", que quiere decir "hasta el momento de la muerte, el
hombre tine plena potestad decisoria sobre la ordenación de su patrimonio para después de existir y no hay poder
que pueda destruirla o aminorarla." 34

3.2.4 Es un acto personalísimo:

El testamento tiene una condición personalísima de su participación de todos aquellos que intervienen
en él, principalmente, como es natural, del propio testador, el cual no tiene potestad para delegar en un tercero, ni
para ratificar

declaraciones hechas en su nombre. El Código Civil establece en su artículo 1688 que: "No se puede dar poder
para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones".

3.3 Incapacidades para testar:


De conformidad con el artículo 945 del Código Civil, constituyen incapacidades para testar:

a) El que se halle bajo estado de interdicción;

b) El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la

palabra, cuando no pueda a darse a entender por escrito;

c) El que no goce de sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa al momento de testar.

34     
En sentencia de fecha 31 de enero de 1975, la Corte Suprema de Justicia determinó que "No infringe la ley el tribunal que
mantiene la validez del una escritura pública de rovocatoria de testamento, si la misma reúne los requisitos que exige el Código de
Notariado".
13
Derecho Sucesorio
3.4 Incapacidades para suceder por testamento:
Están reguladas en el artículo 926 del Código Civil que dice: "Son incapaces para suceder por
testamento:

a) Los ministros de cultos, a menos que sean parientes;

b) Los medicos y cirujanos que han asistido al testador

en su última enfermeedad, si falleciera en ésta, salvo que sean parientes;

c) El notario autorizante del testamento y sus parientes y los testigos instrumentales que
participaron en dicho acto;

d) El tutor y protutor del testador y sus parientes, si no han aprobado las cuentas de su tutela,
salvo que sean parientes del testador;

e) Las instituciones extranjeras, cualquiera sea su fin.

3.5 Clasificación del testamento:


En este capítulo se realizará un estudio jurídico de las diversas clases de testamento,
contempladas en la doctrina y Código Civil Guatemalteco.

3.5.1. Clasificación Doctrinaria:


Desde el punto de vista doctrinal son muy variadas las clasificaciones que se han hecho de los
testamentos, predominando fundamentalmente tres tipos: a) Testamentos públicos; b) Testamentos privados; y c)
Testamentos mixtos.

Se entiende por TESTAMENTO PUBLICO: "Aquel en el que se hace indispensable para su


otorgamiento la presencia y autorización de un funcionario, que puede ser un Notario -que constituye el principio
general aplicable-, un juez o aquellos que establece específicamente la ley, siendo, además, necesaria la presencia
o intervención de testigos con la idoneidad y en el número que las propias normas determinan". Dentro de los
testamentos públicos están comprendidos: el testamento abierto (ordinario, del ciego y del sordo); testamento
militar, testamento marítimo, testamento del preso, testamento en lugar incomunicado y testamento en el
extranjero.

Por su parte el TESTAMENTO PRIVADO, es aquel en el que: "Únicamente toma parte el


testador y lo otorga escribiéndolo de su puño y letra, debiendo llenar igualmente una serie de requisitos
posteriores a su otorgamiento, para su validez." Dentro de este tipo de testamentos se incluye al testamento
Ológrafo.

Finalmente, el TESTAMENTO MIXTO, se define como: "El que el testador privadamente


dispone de su patrimonio, pero es necesario que la existencia del testamento se haga constar notarialmente con la
presencia de testigos." Dentro de esta modalidad testamentaria se comprende al testamento cerrado (ordinario,
del mudo que le y escribe).

3.5.2. Clasificación Legal:

De conformidad con el Código Civil, en cuanto a su forma, los testamentos, pueden ser
comunes y especiales. Son comunes: el testamento abierto y el testamento cerrado y son especiales: Los
testamentos que se otorguen en los casos y condiciones que se expresen en el Código Civil.

3.5.2.1.1 Testamento Común Abierto:

3.5.2.1.2 Definición:

Federico Puig Peña, define el testamento abierto como "Aquel en que el testador manifiesta su
última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se

14
Derecho Sucesorio
dispone".35

Diego Espín Cánovas define el testamento abierto como "Aquel otorgado ante Notario y tres
testigos, en el que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de dichas personas, que quedan
enteradas de lo que en él se dispone".36

3.5.2.1.3 Caractetisticas

3.5.2.1.4 Solemnidades del Testamento Abierto:

De conformidad con el Código Civil, en su artículo 955 se establece que: "El testamento común abierto
deberá otorgarse en escritura pública, como requisito esencial para su validez".

La manifestación de la voluntad del testador en presencia del Notario y de los testigos, con el
consiguiente conocimiento por parte de éstos de sus disposiciones, implica un ambiente de publicidad forzosa,
que supone un proceso de formación del acto testamentario en tres fases: Una fase preparatoria en la que el
testador expone su voluntad al Notario, ya sea en forma verbal o escrita; una fase material en la que el Notario
reduce a escrito lo manifestado por el testador, de acuerdo a sus instrucciones; y, finalmente una fase de
otorgamiento en la que se procede a la lectura del testamento, debiendo ser dicha lectura completa, en voz alta,
por el propio testador o el Notario autorizante a su solicitud. Una vez leído el testamento el testador manifestará
su conformidad, procediendo a la suscripción del testamento ante el Notario autorizante y los testigos
instrumentales, en un solo acto.

3.5.2.1.2 Testamento Cerrado:

3.5.2.1.2.1 Definición:

Es aquel en que el testador, sin revelar su última voluntad, manifiesta, en presencia del Notario y los
testigos que han de autenticar el acto, que aquélla se halla contenida en el pliego cerrado y sellado que al efecto
presenta (artículo 959 del Código Civil Guatemalteco).

Para Guillermo Cabanellas, "Es el escrito por el testador, o por otra persona en su nombre, y que, bajo
cubierta cerrada y sellada, que no puede abrirse sin romperse, es autorizado en el sobrescrito por el Notario y los
testigos en forma legal".37

3.5.2.2.2 Características del Testamento Cerrado:

3.5.2.2.3 Solemnidades:

Esta modalidad testamentaria por su propia naturaleza mixta, comprende en su otorgamiento dos fases o
etapas, una, enimentemente privada, y otra pública.

La fase privada, es la etapa propia de su otorgamiento, constituida por la actividad del testador que
buscando la secretividad de sus disposiciones, se apoya en la facultad que le otorga la ley para el efecto, y así
facciona personalmente su testamento escribiendo por sí mismo su voluntad postrera; solicita su escritura a
tercera persona firmándola al final; o que el tercero lo faccione escribiéndolo en su integridad y firmando al final
por el testador. Luego el otorgante introduce el papel contenido en el testamento en un sobre, el cual presenta al
Notario y testigos intervinientes pero sin revelar su contenido para que den fe de su autenticiadad y en especial
de la legitimidad de su cierre en su presencia.

La fase pública, es eminentemente notarial, y consiste en la dación de fe que realiza el notario, a


requerimiento del testador acerca de los siguientes extremos que cobran realidad mediante su intervención: a) la
capacidad civil del testador; b) la capacidad volitiva del otorgante; c)la manifestación expresa y categórica del
mismo, que hace el testador al Notario, en presencia de dos testigos, sobre que el contenido del sobre que se le
presenta es su testamento; d) de que a requerimiento del otorgante y sin revelar el contenido del sobre, se
procede a su cierre consignando la forma y circunstancia de tal operación, concluyendo la actividad haciendo
constar el nombre de la persona en que quedó el testamento depositado. Todo lo anterior debe quedar consignado
por el Notario en el acta notarial que autorice en la cubierta del sobre donde fue introducido el testamento
cerrado.
35     
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 217.
36     
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 242.
37     
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. Tomo VI (Letras S-Z). Página 391.
15
Derecho Sucesorio
Cumplido con esta fase, el Notario procede A TRANSCRIBIR EN EL PROTOCOLO el acta notarial
de otorgamiento del testamento cerrado, que autorizó en la cubierta del mismo, cumpliéndose con las
formalidades contempladas en el artículo 959 del Código Civil.

3.5.3 Testamentos Especiales:

Ha sido siempre un punto de vista mantenido por los legisladores el de consignar, junto a las formas
ordinarias o comunes de testar, otras singulares o excepcionales que implican modalidades especiales en orden a
las que generalmente se exigen para la manifestación ordinaria de la última voluntad.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 954 del Código Civil, son testamentos especiales los
qie se otorguen en los casos y condiciones que expresa el Capítulo II del Título II del libro III del Código Civil,
relativo a la forma de los testamentos.

Dentro de las características de estos testamentos encontramos:

a) Se obvia en su otorgamiento el cumplimiento de ciertas formalidades legales que no lo invalidan;

b)Se debe otorgar ante alguna autoridad competente, dependiendo la causa especial de su otorgamiento;

c) En su otorgamiento estan presentes el testador, la autoridad y dos testigos que sepan leer y escribir,
quienes darán fe de que lo expuesto es la última voluntad del testador;

d) Los testamentos especiales son válidos si el testador muere durante la situación a que se refieren las
normas legales para cada caso o dentro de los noventa días posteriores a la cesación de ella; y,

e) No es necesaria la intervención del Notario debido a las circunstancias extraordinarias en que se


otorgan.

3.5.3.1 Enumeración legal

TESTAMENTO MILITAR:

Este testamento se funda más que en la profesión militar en la situación de peligro que encierra para los
militares el encontrarse en tiempo de guerra y en campaña, requisitos precisos para poder hacer uso de este
testamento, que se permite no solo a los militares, a los rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el
ejército o que sigan a éste.

Este testamento podrá otorgarse ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre el testador; ante el
facultativo que lo asista (si estuviere enfermo o herido); o ante un oficial de cualquier categoría, aunque sea
subalterno. El testamento debe otorgarse en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir, quienes pueden
firmar incluso a ruego del testador, si éste no pudiera firmar (artículo 965 del Código Civil).

TESTAMENTO MARITIMO:

El Código Civil regula el testamento que pueden otorgar los que vayan a bordo de un viaje maritimo. Si
se tratare de buque de guerra se otorgará ante el contador o el que ejerza sus funciones, con el visto bueno del
comandante del buque; en los buques mercantes se otorgará ante el capitan o el que haga sus veces. En ambos
casos en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir que se eligirán dentro de los pasajeros.

TESTAMENTO EN LUGAR INCOMUNICADO:

Este testamento es aquella manifestación de última voluntad que una persona que se encuentra en un
lugar afectado por una epidemia hace en presencia del juez de paz local y dos testigos que sepan leer y escribir.

TESTAMENTO DEL PRESO:

Este testamento es aquella manifestación de última voluntad que una persona que se encuentra en un
privada de su libertad y cumpliendo una pena privativa de libertad, ante el jefe de la Prisión y en presencia de
dos testigos que sepan leer y escribir y que no sean inhábiles por otra causa.

3.5.4. Solemnidades del testamento del Ciego:

16
Derecho Sucesorio
Para el otorgamiento de este testamento se requiere de la presencia de un testigo más, siendo su
característica especial que el mismo debe sufrir DOS LECTURAS, la primera que hace el Notario autorizante y
la segunda que deberá hacer un testigo designado por el testador entre los presentes, circunstancia esta última que
deberá hacerse constar en el instrumento público.

3.5.5 Solemnidades del testamento del sordo:

Este testamento no fue regulado en el Código Civil de 1877, sino hasta el de 1933, en que aparece en el
artículo 853; posteriormente en nuestro Código Civil vigente, se contempla en el artículo 958. Su otorgamiento
debe hacerse en escritura pública y además de todos los requisitos exigidos para el testamento abierto ordinario,
EL PROPIO TESTADOR DEBERA DAR LECTURA A SU TESTAMENTO EN VOZ ALTA, lo que
igualmente se hará constar en la escritura pública.

Por otro lado, el testamento abierto ordinario, el extraordinario del ciego y del sordo, pueden ser
otorgados por guatemaltecos y extranjeros; debiendo en el caso de estos últimos, si no saben el idioma español
intervenir DOS INTERPRETES; en todo caso, deberán llenarse los requisitos y formalidades contemplados en
nuestro Código Civil actual.

3.6 Formas de Testar prohibidas por el Código Civil:

TESTAMENTO MANCOMUNADO:

Es el testamento otorgado en un solo acto por dos personas, bien se instituyan recíprocamente herederos
o nombren herederos de ambos a un tercero. De conformidad con el Código Civil, en su artículo 938 se establece
que "Se prohibe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto".

Por otro lado, el mismo Código Civil en su artículo 975 establece que "No será válido en Guatemala el
testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la
nación donde se hubiera otorgado".

TESTAMENTO POR COMISARIO O POR MANDATO:

Tiene lugar cuando una persona confiere poder a otra para que otorgue en su nombre testamento,
valiendo, por tanto como si fuese otorgado por la primera. El Código Civil establece en su artículo 1688 que:
"No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas
disposiciones".

TESTAMENTO POR CONTRATO DE SUCESION RECIPROCA:

De conformidad con el Código Civil, en su artículo 937 se establece claramente que "Queda prohibido
el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas; y es nulo el testamento que se
otorgue en virtud de contrato".

Tema No.4 La Sustitución Hereditaria

4.1 Origen Histórico de la Sustitución Hereditaria:


Como muy bien afirma don Federico Puig Peña "Cuando el testador nombra en su testamento a varias
personas para que le sustituyan en la titularidad de sus bienes, éstas pueden venir o ser llamadas de una manera
conjunta o sucesiva. La institución conjunta pertenece a la teoría general de la institución de heredero. Al
llamamiento sucesivo se refiere, en cambio, la doctrina de la sustitución."38

En el Derecho Romano, la institución de herederos de carácter accesoria o condicional hecha por un


testador nombrando un segundo heredero para el caso de que no llegue a serlo el primero.

"La sustutición hereditaria tenía como finalidad evitar la caducidad de la institución de herederos y que
los bienes de una herencia llegarán a parar al tesoro público. Por lo tanto, en Roma, los testadores acostumbraban
nombrar a varios herederos, para que los heredaran en orden subsidiario, unos de otros, conforme a ciertos
grados o lugares preestablecidos. Los esclavos se colocaban siempre en último lugar, como herederos
necesarios de su amo, ya que no podían renunciar a la herencia. No obstante, aún cuando el esclavo estuviera
38     
Puig Peña, Federico. "Compendio de Derecho Civil Español". Ediciones Pirámide,S.A. Madrid, España. Tomo VI. Sucesiones.
3a. Edición.1976. Página 378.
17
Derecho Sucesorio
instituido por el testador en primer término, al haber hombres libres, era llamado siempre al último."39

"En el derecho clásico romano se conocieron dos tipos de sustituciones hereditarias: vulgar y pupilar;
apareciendo con Justiniano40 una tercera: La cuasipupilar o ejemplar."41

La sustitución vulgar o llamada también "mutua" o "recíproca", consistía en que después de haber
nombrado al heredero en su testamento, el testador o causante podía designar otro para que recojiera la sucesión
si el primero no lo hacía. Esta sustitución obedecia entonces a una previsión del testador, quien, habiendo
nombrado a su heredero, lo sistituyera de tal forma que si uno de los herederos o legatarios instituidos en primer
lugar muriera o repudiare la herencia o legado, o resultare incapacitado para recogerla, entrarían los otros
llamados a suplirlo en proporición a sus partes hereditarias, salvo que en el testamento el testador hubiera
señalado otro tipo de partición.

La sustitución pupilar tenía lugar cuando un paterfamilias o testador designaba en su testamento a


alguien que sustituyera a su heredero pupilo o impúber que le sobreviviera y muriera antes de haber llegado a la
pubertad, y por lo tanto sin poder hacer testamento válido, por lo que el patrimonio corría el riesgo de quedar sin
titular. Esta sustitución tenía como base el poder absoluto que el derecho romano daba al paterfamilias, y que en
este caso se trataba de suplir la incapacidad natural del hijo impúber, en cuanto al testamento. La sustitución
pupilar cesaba por lallegada del hijo a la pubertad, por la adopción del hijo o por la muerte del sustituto antes que
el paterfamilias.

La sustitución cuasi-upilar o ejemplar, tenía lugar cuando el testador después de haber elaborado su
propio testamehnto, hacía otro para su heredero que se hallaba en estgado de llocura o demencia, por si moría sin
haber recobrado la razón, pero con la condición de que a él se asigne cuando menos la cuarta parte de la herencia
para el sustituto nombrado, quien sólo recoge la herencia a la muerte del loco, si éste, aunque púber, falleciera
sin haber recuperado su sano juicio, y por tatno, sin haber podido testár válidamente. Si el loco tuviera hijos, el
testador debía elegir en primer término el sustituto entre ellos, si no, entre los hermanos, si los hubiere; en caso
negativo, a quien mejor le pareciere para dicha función.

4.2 Definición de Sustitución Hereditaria:


La sustitución hereditaria surgió como un medio de asegurar la libertad testamentaria, con la amplitud
suficiente para el cumplimiento de deberes y graduar la disposición testamentaria en relación con los efectos, así
como para evitar la contingencia de que, porno llegar el heredero a aceptar la herencia, quedasen sin efecto las
cláusulas testamentarias y hubiera de abrirse la sucesión ab intestato.

Don Diego Espin Cánovas define la sustitución hereditaria, como "El llamamiento que hace el testador
en favor de otra persona distinta del heredero, bien por si éste no llega a serlo, bien para después que éste lo
sea".42

Don Federico Puig Peña la define como "Aquella disposición testamentaria en virtud de la cual el
causante llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero, en defecto del primeramente nombrado o
después de él.

Por su parte, don Guillermo Cabanellas lo define como "El nombramiento de un heredero que ha de
ocupar el lugar del primero, en los casos de no querer o no poder heredar éste".43

Modestino44 en el Derecho Romano, lo definía como "-heredes aut instituti dicuntur aut sustituti;
instituti primo gradu, substituti secundo vel tertio-, que daba la idea genérica de la sistitución, cuyo vocablo
39     
Socrates, Jimenez, Santiago Tiana "Diccionario de Derecho Romano". 1o. Edición. Editorial Sista S.A. de C.V. México, D.F.
1991. Página 332.
40     
Justiniano era un ilustre emperador romano cuya celebridad se debió principalmente a la colección de todas las leyes de su
tiempo reuniéndolas en los famosos trabajos jurídicos conocidos como "Código", "Digesto", "Pandectas", "Institutas", "Novelas".
41     
Loc. cit.
42     
Espín Cánovas, Diego. "Manual de Derecho Civil Español". Editorial Revista de Derecho Privado. Reimpresión de la Tercera
Edición. 1970. Volumen V. Sucesiones. Página 302.

43     
Cabanellas, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Tomo VI (Letras S-Z). 14a. Edición. Editorial
Heliasta,S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1979. Página 321.

44     
Modestino fue un ilustre jurisconsulto griego que vivióenlas postrimerías de la época clásica del imperio romano y escribió
libros jurídicos en lengua griega.
18
Derecho Sucesorio
deriva de dos palabras latinas sub e institutio, que significa, institución que está debajo o subordinada a otra".45

4.3 Naturaleza Jurídica


En cuanto a la naturaleza de la sustitución "es la de una institución condicional, en que el evento puesto
como condición consiste en que el primeramente llamado a la herencia o legado no llegue a ser heredero o
legatario, por lo que se estima serán de aplicación subsidiaria las normas legales de las condiciones."46

4.4 Clasificación de la Sustitución Hereditaria:


LA SUSTITUCION HEREDITARIA VULGAR, puede definirse como la designación que el testador
hace en su testamento de segundos o ulteriores herederos o legatarios, para el caso de que los primeramente
llamados no lleguen a serlo.

LA SUSTITUCION HEREDITARIA PUPILAR, es aquel nombramiento, que hacen los padres y demás
descendientes, de sustitutos para sus descendientes menores de catorce años, previendo el casode que mueran
antes de llegar antes de esa edad.

LA SUSTITUCION HEREDITARIA EJEMPLAR O CUASI-PUPILAR, surgió presidida de la idea


fundamental de Roma del pensamiento sucesorio excluyente, por temperamento y por línea religiosa, de la
sucesión intestada, actuando solo como humanitatis causa, por el dolor o previsión ante la enfermedad mental del
descendiente.

Tema No. 5 La Aceptación de la Herencia


5.1 Generalidades:

Se hace referencia en principio a los dos sistemas que han influenciado el derecho de occidente, sistema
romano y sistema germánico, en el primer sistema para que se realice la adquisición de la herencia se necesita la
aceptación del heredero, siendo en éste sentido "un acto voluntario del heredero por el cual adquiriría la
herencia". En el derecho germánico, no se hacía necesario este acto, ya que la herencia se adquiere sin la
necesidad de aceptación, teniendo que renunciarla en caso de no querer adquirir la misma.

5.2 Concepto de Aceptación de la Herencia:


"Es aquella declaración unilateral de voluntad de carácter irrevocable, por cuya virtud el llamado a una
herencia, asumiendo la posición jurídica que la misma presupone".

Explicando el concepto anterior, tendremos que al hablar de declaración unilateral de voluntad, lo


cual presupone la existencia de requisitos previos como la muerte de una persona que provoca la sucesión; la
delación como la potestad que la ley atribuye a una persona para aceptar o renunciar la herencia a
consecuencia de la apertura sucesoria, y la expresión concreta del acto de aceptación. Esta misma declaración
de voluntad que la aceptación supone, expresa el deseo del aceptante de adquirir la cualidad de heredero o sea
que es la ordenación formal a la oferta que expresa el dictamen positivo de la voluntad frente al fenómeno
sucesorio.

De lo expuesto por el maestro Diego Espin Canovas respecto de la aceptación de la herencia, puede
integrarse otro concepto: "Es un acto voluntario y libre, por el cual el heredero adquiere la herencia que se
retrotrae al momento de la muerte del causante".

5.3 FORMAS DE ACEPTACION:


Las formas de aceptación pueden clasificarse por su forma y por la responsabilidad adquirida por el
aceptante, así respecto de la primera puede ser expresa y tácita.

EXPRESA: Se produce cuando la aceptación se hace a través de un documento público o privado, éste
sería el caso de que una persona aceptara la herencia a través de su representante legal, cuyo mandato y facultad
para aceptar la herencia en nombre de aquel estaría contenido en una escritura pública faccionada por un notario.

45
     Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 378.
46
     Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 303.
19
Derecho Sucesorio

TACITA: Se produce cuando la persona llamada a adquirir la herencia realiza actos que se suponen
necesariamente la voluntad de aceptar o actos que no podrán ejecutarse sin la cualidad de heredero (verbigracia,
enajenar su derecho a una tercera persona).

En cuanto al segundo rubro de la clasificación, o sea por la responsabilidad adquirida por el aceptante
puede ser pura o simple y bajo beneficio de inventario.

Esta clasificación resulta del hecho de que en un momento determinado los patrimonios del causante y
del heredero se confundieran para formar una sola unidad patrimonial. Estos efectos normales de la adquisición
de la herencia pueden resultar perjudiciales al heredero, cuando la herencia está gravada con deudas o cargas que
pueden resultar perjudiciales al heredero, cuando la herencia está gravada con deudas o cargas que puedan
sobrepasar el activo, obligando al heredero a pagar el exceso de las deudas con sus propios bienes, sin embargo
tales inconvenientes pueden ser eliminados a través de la institución que se denomina aceptación a beneficio de
inventario, la cual tuvo su origen en el Derecho Romano, de ahi, pues, que la aceptación pueda hacerse en
forma pura y simple o bajo el beneficio de inventario.

ACEPTACION PURA Y SIMPLE: En esta forma de aceptación se produce una ilimitada


responsabilidad del heredero quedando obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia con sus
propios bienes, si no alcanzaran los bienes constitutivos de la herencia. Doctrinariamente esta aceptación puede
hacerse expresa o tácita. En este caso según lo indica Espin Canovas la responsabilidad del heredero puede
abarcar tres grupos diversos de cargas:

1.- Las deudas del causante;

2.- Las cargas hereditarias derivadas de la ley por consecuencia de la muerte del causante (gastos
fúnebres, gastos de administración de la herencia);

3.- Las cargas hereditarias derivadas de la voluntad del causante (legados).

ACEPTACION BAJO EL BENEFICIO DE INVENTARIO: El tratadista Federico Puig Peña la


define como "Aquella modalidad de la aceptación sucesoria autoriazada en la ley, por cuya virtud se
establece la separación de patrimonios limitándose la responsabilidad del heredero por las deudas y
cargas de la herencia, a los bienes que integran el activo de la sucesión".

Esta forma de aceptación, permite al heredero aceptar la herencia pero no responder de las cargas y
deudas de la herencia, más que hasta donde alcance el activo de la misma para cubrirlas, además desaparece por
la aceptación la situación de herencia yacente, y su diferencia fundamental respecto de la aceptación pura y
simple estriba en que la responsabilidad queda limitada exclusivamente a lo que constituye el activo económico
de la herencia, mientras que la aceptación pura y simple se responde en forma ilimitada.

BENEFICIO DE INVENTARIO Y EFECTOS JURIDICOS: Doctrinariamente Diego Espin


Canovas señala los siguientes efectos:

a) Limita la responsabilidad del heredero, comprendiendo dicha limitación tanto las deudas contraídas
por el causante como las cargas hereditarias;

b) El adquiriente de la herencia sigue teniendo la misma cualidad de sucesor del causante en todas sus
obligaciones y derechos;

c) No se opera una confusión de las relaciones jurídicas entre el patrimonio del causante y el heredero, o
sea que el beneficio opera una verdadera separación de patrimonios.

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil "El beneficio de inventario se vuelve la
regla general, en vez de ser la excepción como lo consignaba el Código derogado. Los casos de la no aceptación
de la herencia se reducen con este precepto. Se formarán dos patrimonios separados: el del causante y el propio
del causahabiente. No se confunden en daño del heredero, pues, las deudas de la herencia se pagarán sólo con los
bienes de la misma, y algo más, el heredero conserva cualquier acción que tenga contra el caudal del causante".47

"Si la aceptación de la herencia, según el Código del 33, sin hacer uso del beneficio de inventario,
47     
Exposición de motivos del Código Civil. Página 85.
20
Derecho Sucesorio
obligaba al heredero a cubrir las deudas de la herencia aun con sus propios bienes, una vez que se hace
declaración en contrario en la reforma que se adopta, nada impide que el heredero, por honor o por respeto al
nombre del difunto, tome a su cargo el pago de los créditos, si no alcanza el activo de la mortual, pero ya no
como obligación legal. Esta modificación apareja la supresión de la parte que se refiere a la aceptación de la
herencia con beneficio de inventario. La declaración del Código alemán de que la herencia no puede perjudicar al
heredero,fue seguida por los Códigos de Brasil, Perú y México, que suprimieron el llamado beneficio de
inventario".48

5.5 Plazo para la Aceptación de la Herencia:


El término de la aceptación de la herencia está determinado por la ley, que confiere al adquirente un
plazo, para que realice su manifestación de voluntad respecto de si acepta o renuncia a la herencia.

El Código Civil Guatemalteco señala en el artículo 1031 el término para aceptar la herencia es de seis
meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de un año para el heredero que se
encuentra en el extranjero. Existe un caso que podría decirse que es de carácter excepcional en el cual el
término antes indicado se abrevia y se produce cuando la persona interesada que el heredero declare si
acepta o no la herencia (podría ser un acreedor del causante), y pasados nueve dias de la apertura de la
herencia el interesado solicita al juez competente la fijación de un plazo que no exceda de treinta días para que el
adquirente haga declaración aceptándola o renunciándola, en caso de que haya silencio o que no se pronuncie al
respecto el heredero, se tendrá como si hubiere aceptado la herencia.

REGULACION EN EL CODIGO CIVIL GUATEMALTECO:


La aceptación de la herencia se encuentra regulada en el capítulo VI, Título II del libro III del Código
Civil (de los artículos 1026 al 1040 del Código Civil).

Nuestra legislación regula como formas de aceptación tanto la tácita como la expresa. Y de lo
establecido en el artículo 920 del Código Civil se infiere que la aceptación de la herencia se hace siempre y como
norma genérica bajo el beneficio de inventario, ya que el artículo citado establece que:

"El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes
de ésta".

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil se establece que "El Código acepta el
principio de que la transmisibilidad de la herencia se opera sin que sea necesaria la aceptación expresa del
heredero, pero como la aceptación de éste es voluntaria, bien puede renunciar a la herencia y en tal supuesto
desaparece la presunción de aceptación".49

Tema No. 6 La Renuncia de la Herencia

6.1 Definición de Renuncia a la Herencia:


"Por la renuncia a la herencia, o repudiación de la moisma, el heredero pierde la posibilidad de adquirir
los derechos comprendidos en ella, quedando también desligado de toda carga o gravamen inherente a la
herencia. Al no aceptar la herencia el llamado, entran en juego otras instituciones del derecho sucesorio que
tienden a rellenar ese vacío, esa falta de titularidad, bien mediante otros llamamientos sucesivos previstos por el
testador, si se trata de sucesión testamentaria, bien mediante el juego del derecho de acreecer correspondiente a
otros coherederos o, en último término, por los llamamaientos a la sucesión intestada"50

Para Federico Puig Peña "Es aquella declaración de voluntad que hace la persona beneficiada con una

48     
Loc. cit.
49     
Exposición de motivos del Código Civil. Página 85.
50     
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 94.
21
Derecho Sucesorio
manda, en cuya virtud expresa su intención de no querer gozar de la condición de legatario".51

Don Guillermo Cabanellas por su parte la define como "La manifestación expresa (verbal o escrita) o
tácita, aunque la desconozcan las leyes (proveniente de hechos u omisiones consolidados con la prescripción
extintiva), de un heredero voluntario, forzoso o legítimo que le priva la condición de sucesor del causante, y
bgorra los efectos del llamamiento hereditario".52

6.2 Sus efectos:


La renuncia de la herencia es un acto enteramente voluntario y libre53, que parece expresar
indeterminación inicial acerca del sucesor; pues, si no acepta ni renuncia se prolonga la indecisión hasta la
prescripción del derecho sucesorio.

6.3 Regulación Legal:


De conformidad con el Código Civil, en su artículo 1033 se establece que "Pueden renunciar a la
herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes".

El artículo 1034 del Código Civil esgtablece que el término para renunciar la herencia es el mismo que
el de la aceptación. Es decir, hay seis meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el
territorio de la República y de un año si está en el extranjero. Si pasa el término anterior sin que hayan
renunciado los que tenían derecho a ella, se decarará vacante, de conformidad con el Código Procesal Civil y
Mercantil.

La renuncia de la herencia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el Juez o por medio de escritura
pública.

Por su parte el artículo 1037 del Código Civil establece que "El que es llamado a una misma herencia
por testamento o intestado, si renuncia la una se entiende que renuncia a las dos".

Finalmente, si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden éstos, siempre
que sus créditos fueren anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquél.
En este caso, el que deba entrar a la posesión de la herencia por la renuncia del heredero, puede oponerse a que la
acepten los acreedores pagando a éstos los créditosque tengan contra el que renuncia, conforme los artículos
1039 y 1040 del Código Civil.

Tema No. 7 Los Legados

7.1 Definición de Legados:


Al estudiar la diferencia entre la sucesión mortis causa a título universal y a título particular, vimos que
mientras en la primera se sucede en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el de
cuius, o en parte alicuota de las mismas, tanto en el activo como en el pasivo, sin determinación concreta de
bienes o derechos, en cambio en la segunda se sucede en bienes o derechos concretos o determinados, sin
responsabilidad por las deudas hereditarias, salvo que se haya impuesto como carga, y aún entonces con el límite

51     
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 581.

52     
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. Página 710.

53
     La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 27 de abril de 1987 determinó que "La renuncia de la herencia debe
hacerse por escrito ante el Juez de la Sucesión o por medio de escritura pública".
22
Derecho Sucesorio
de los bienes recibidos, a diferencia del sucesor universal que responde ilimitado, salvo a su vez la limitación
resultante del beneficio de inventario.

Por su parte Federico Puig Peña afirma que "La sucesión, como sabemos, puede ser, fundamentalmente
a título universal o particular; la primera se caracteriza porque, a través de ella, se produce una transferencia en
cascada o en bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos articulados en el causante. En cambio, la
sucesión a título particular indica solo la adquisición por el sucesor de bienes concretos e individualizados".54

De conformidad con el artículo 919 del Código Civil, "La asignación a título universal se llama
herencia, la asignación a título particular se llama legado. El título es universal, cuando se sucede al causante en
todossus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede
en uno o más bienes determinados."

Por su parte el artículo 921 del Código Civil señala claramente que "Cuando toda la herencia se
distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos".

Don Diego Espín Cánovas define el Legado como "Disposición atributiva de un derecho particulara
cargo de la herencia hecha con intención de liberalidad".55

Federico Puig Peña lo define como "Aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante
asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o aquella a quienes desea beneficiar en concreto."

Joaquín Escriche define el legado como "Ciertas especies de donaciones que se hacen en testamento o en
otro acto de última voluntad, que consiste en el acto o disposición que se lega de alguna cosa".56

"Disposición testamentaria, a manera de donación, por la cual un testador, en un acto de última


voluntad, concede la propiedad de una cosa, o cualquier otro derecho, real o de crédito a una persona o lalibera
de una deuda, sin instituirla heredera".57

En la antigua Roma existieron cuatro tipos de legdos: Per vindicationem (por reivindicación), Per
Damnationem (por condenación), Per Praeceptionem (por tomar algo con preferencia) y Sinendi Modo (a
modo de tolerancia).

De conformidad con el Código Civil Guatemalteco, en su artículo 1002 se establece que: "El testador
puede dispone de una cosa, o de una cantidad, o del todo o parte de sus bienes a título de legado, en favor de una
o más personas individuales o jurídicas"

7.3 Naturaleza Jurídica de los Legados:


Se puntualiza en la mayoría de la doctrina el darle al legado un título lucrativo, no importando que al
legatario se le impongan cargas o gravámenes. El legado es también una disposición, con la que se da una cosa y
que constituye una disminusión de la masa hereditaria que ha de recibir el heredero, constituyendo en última
instancia parte de la liberalidad patrimonial en favor del legatario.

7.2 Clasificación de los Legados:


El Código Civil, clasifica los legados en:

a) Legados de Créditos (artículo 1007);

b) Legados remuneratorios (artículo 1008);

c) Legados de pensiones o renta vitalicia (artículo 1011);

d) Legados de cosa en especie (arto. 1005);

54
     Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 558.
55     
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 326.
56     
Escriche, Joaquin. "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia".Libreria de Ch. Bouret, Paris 23 Rue Viscosti.
1835. Página 1137.

57     
Socrates Jimenez, Santiago Tiana. Ob. cit. Página 203.
23
Derecho Sucesorio
e) Legados de cosas indeterminada (arto. 1006)

7.3 Aceptación, revocación y renuncia de los legados:


De conformidad con el Código Civil acepta la herencia expresamente el heredero, manifestandolo al
juez o pidiendo la posesión de los bienes dados en legado; y tácitamente entrando en posesión de los bienes
legados o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser legatario (artículo 1027 y 1028).

Pueden renunciar a los legados los que tengan libre disposición de sus bienes; debiendo ser dicha
renuncia expresa y por escrito ante el Juez o por medio de escritura pública (artículos 1033 y 1034 del Código
Civil).

Tema No. 8 La Donación por causa de Muerte

8.1 Definición de Donación por causa de muerte:


La donación por causa de muerte constituye una sustracción que hace el donante en vida, de uno o más
bienes determinados de la herencia, con carácter esencialmente revocable e instituida ya sea en el propio
testamento o un instrumento jurídico independiente, el cual surtirá efectos jurídicos al momento del
fallecimiento del donante.

La donación por causa de muerte es aquella que se hace en consideración de la muerte del donante, es
decir, surte sus efectos jurídicos a partir del fallecimiento de aquél.

Este tipo de donación surgió en el Derecho Romano, a traves de la "mortis causa donatio", que
consistía en las donaciones que se hacían al prójimo ante el temor inminente de un peligro de muerte o para el
caso de la muerte, tornándose en revocables en caso de premorencia del donatario o si el donante se libraba del
peligro al que la eficacia de la donación había estado subordinada, por ejemplo de una enfermedad grave o bien
por la propia voluntad del donante, si es que no había renunciado a ejercitar dicha voluntad.

Podemos decir que la donación mortis causa es aquella que se hace para después del fallecimiento del
donador y es revocable mientras éste viva.

Don Guillermo Cabanellas define la donación por causa de muerte como "Aquella que debe ser eficaz
luego de la muerte del donante, debiendo reunir los requisitos del testamento".58

8.2 Características de la Donación mortis causa:


a) Es un acto unilateral: Basta con la voluntad del donante de realizar una liberalidad patrimonial a favor del
donatario;

b) Es mortis causa: Puesto que produce sus efectos jurídicos

después del fallecimiento del donante;

c) Es un acto jurídico de última voluntad: Ya que prevalece

la voluntad que tenía el donante al momento de morir;

d) Es un acto solemne: Porque para su validez debe llenar las solemnidades esenciales requeridas por la ley, y en
consecuencia debe otorgarse en escritura pública y cumplirse con las formalidades establecidas para los
testamentos;

e) Es Revocable: Porque el donante mientras viva puede revocarla o dejarla sin efecto a su voluntad;

f) No confiere derechos actuales: Puesto que solo surte sus

efectos al fallecimiento del donante.


58     
Cabanellas Guillermo. Ob. cit. Tomo II (Letras C-D) Página 793.

24
Derecho Sucesorio
8.3 Elementos de la Donación Mortis Causa:
a) Personales:

Son las personas que intervienen en la donación. En ese sentido la persona que transfiere el dominio de una cosa
se denomina "donante" y la persona beneficiada por esa transferencia de dominio al fallecimiento del donante
recibe el nombre de "donatario".

b) Reales:

Está constituido por los derechos o bienes transmisibles

que deben de ser concretos y determinados.

c) Formales:

Para la existencia jurídica de la donación por causa de muerte debe otorgarse mediante escritura pública y
cumpliendo las formalidades de los testamentos. En ese orden de ideas, el artículo 43 del Código de Notario
indica que "Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el
testamento.

8.4 Regulación Legal:


El Código Civil en su artículo 943 establece que: "Las donaciones por causa de muerte se rigen por las
mismas disposiciones de los testamentos sobre legados".

Por su parte el artículo 983 del Código Civil establece que: "Las donaciones por causa de muerte hechas
con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador".

Tema No. 9 El Albaceazgo

9.1 Definición de Albacea:


ALFONSO BRAÑAS, al referirse a este tópico afirma: "Las disposiciones testamentarias pueden ser
cumplidas directamente, por los herederos, pero éstos pueden faltar o, por diversas causas, puede el testador
desear que no sean los herederos los encargados de velar directamente por el cumplimiento del testamento. En
todo caso el testador puede nombrar una o más personas llamadas ALBACEAS (de las palabras árabes al wací,
ejecutor) o testamentarios, a los que confía la ejecución de sus disposiciones.

"La institución del ALBACEAZGO es extraña al Derecho romano, aunque no falta quien trate de
encontrar precedentes en el mismo; otros señalan que en el Derecho Germánico está su origen. Pero donde
indudablemente recibió un amplio desarrollo fue en el Derecho Canónico por el natural interés de la Iglesia en
velar por el cumplimiento de disposiciones benéficas y piadosas.

El Código Civil en su artículo 1041 lo define como: "La persona a quien el testador encarga el
cumplimiento de su voluntad, o sea, la voluntad expresada en el testamento".

Por su parte Eduardo Pallares define el Albacea como "

9.2 Clasificación del Albaceazgo:


El albacea puede ser:

TESTAMENTARIO, cuando deviene su nombramiento del testamento.

JUDICIAL, cuando es nombrado por el juez, solo en los casos de renuncia, remoción, o falta del que estaba
nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos, conforme los artículos 1042
y 1043 del Código Civil.

9.3 Requisitos para ser albacea:


Dispone el Código Civil que para ser albacea se necesita haber cumplido dieciocho años de edad, tener
25
Derecho Sucesorio
capacidad civil para administrar bienes, no ser incapaz de adquirir bienes a título de herencia, y no estar en actual
servicio de funciones judiciales o el Ministerio Público, salvo que se trate de sucesiones de parientes, conforme
el artículo 1048 del Código Civil.

9.4 Facultades y atribuciones del Albacea:


Conforme el Código Civil, en su artículo 1050, las facultades y atribuciones de los albaceas, además de
las que designe el testador, son las siguientes:

9.4.1. Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo lo ordenado por éste, y en defecto de tal
disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia.

9.4.2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes.

9.4.3. hacer el inventario, con intervención de los herederos, y cuando no los haya, con la de los interesados en
los bien

9.4.4. pagar las deudas y legados.

9.4.5. Administrar los bienes, hasta que los herederos tomen posesión de ellos.

El cargo es personal y no puede transmitirse ni substituirse por quien lo ejerce, sin embargo, pasan a sus
herederos sus responsabilidades civiles en que hubiere incurrido conforme el artículo 1055 del Código Civil.

9.5. Plazo del Albaceazgo:


El testador conforme el artículo 1058 del Código Civil, puede fijar el plazo del albacezgo, si no lo
hiciere, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los
litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones.

Tema No.10 La Sucesión Intestada

10.1 Su fundamento:
Según el criterio de ALFONSO BRAÑAS: "Los Códigos de origen latino dan preferencia a la sucesión
testamentaria, tratándola en primer lugar, y dejan en segundo la sucesión intestada, o sea aquella que, a falta de
voluntad de la persona expresada en testamento, ocurre cuando son llamados a heredar los parientes que dispone
la ley, en el orden establecido por ella, siendo este el criterio que sigue nuestro Código Civil."

La falta de disposición testamentaria no significa solamente la inexistencia de testamento. Puede haber


sucesión intestada por falta de testamento, porque en el testamento no se dispuso de todos los bienes o se omitió
la institución de heredero, o porque el testamento sea nulo o ineficaz, parcial o totalmente.

La antigua doctrina considero que el fundamento de la sucesión intestada radica en la presunción


contenida en la ley, de expresión de última voluntad de la persona que no otorgó testamento, o que habiéndolo
otorgado resulta nulo o ineficaz. Se decía que esa presunción era la resultante de considerar que la persona había
tácitamente testado. La doctrina moderna se inclina por considerar que el fundamento de la sucesión intestada
radica en el reconocimiento de la sucesión intestada radica en el reconocimiento de vínculos familiares, tomando
en cuenta, subjetivamente, la relación entre el causante y sus parientes más cercanos.

10.2 Casos en que tiene lugar:


Para Diego Espín Cánovas, "La sucesión intestada procede cuando falta total o parcialmente una
disposición testamentaria que regule el destino de todo o parte del patrimonio transmisible por el causante."59

59     
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 514.
26
Derecho Sucesorio
El Código Civil establece los casos de procedencia en el artículo 1068:

a) Cuando uno muere sin testamento;

b) Cuando falta la condición puesta en la institución

de heredero;

c) Cuando el heredero instituido muere antes que el testador;

d) Cuando el testador es incapaz de heredar o repudió

la herencia;

e) Cuando en el testamento no hay heredero universal

instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus

bienes en legados;

f) Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o

algunos de sus bienes.

En los casos de las literales b), c) y d) se deja a salvo el derecho de representación hereditaria,
sustutición hereditaria y acrecentimiento, de conformidad con el Código Civil.

10.3 Orden de la Sucesión Intestada:


De conformidad con el artículo 1078 y 1079 del Código Civil, son llamados a la sucesión intestada: En
primer lugar los hijos, incluyendo a los adoptivos, y el cónyuge sobreviviente60, quienes heredarán por
partes iguales. En segundo lugar, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el
cónyuge por iguales porciones. Y en tercer lugar, a falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes
colaterales hasta el cuarto grado.

10.4 La Sucesión Mixta (Parte Testada e Intestada):


Esta tiene lugar cuando el causante a través de su testamento dispone de una parte de sus bienes, pero
por cualquier razón no dispuso de la otra, consecuentemente respecto de ésta última tendrá que seguirse y abrirse
la sucesión ab intestato.

El Código Civil en el segundo párrafo del artículo 919 se refiere a este tipo de sucesión en los siguientes
términos: "La sucesión puede ser en parte testaday en parte intestada".

Por su parte el artículo 1037 regula los casos en que una persona es llamada a una sucesión testada y a la
vez intestada, así: "El que es llamado a unamisma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una se
entiende que renuncia a las dos".

En los incisos 3o. y 4o. del artículo 1068 que se relaciona con los casos de procedencia de la sucesión
intestada, señala que ésta tiene lugar, cuando en el testamento no hay heredero instituiodo y el testador no ha
dispuesto de todos sus bienes en legados, o bien cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de
sus bienes. En ambos casos el proceso sucesorio intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso
60
     Es criterio del Registro de la Propiedad que: "Si en las mortuales se hace figurar dentro del cónyuge sobreviviente a
gananciales, aunque el fisco así lo haya reconocido al practicar la liquidación para el pago del impuesto respectivo, no se podrá
inscribir tal derecho si los herederos no lo reconocen en instrumento público, y en tal caso, la inscripción tiene que hacerse
únicamente a favor de todos los herederos del causante".
"Cuando en una mortual, expresamente se reconocen los herederos del causante en escritura pública, los derechos de la
esposa a la mitad de los bienes que constituyen la masa hereditario, el impuesto de papel sellado y timbres fiscalews, para el caso de
expedirse el testimonio, deberá cubrirse sobre la mitad del valor estimativo de los bienes".
"Si los jueces y Notarios que tramitan procesos sucesorios de intestado o testamentario, al hacer el reconocimiento de
herederos y legatrarios, hacen al mismo tiempo, reconocimiento y declaran la existencia de bienes gananciales que correspondan al
Cónyuge supérstite, es título inscribible, la ccertificacion extendida por cualquiera de los funcionarios que tramitan la sucesión;
recordemos que no es inscribible ese derecho a gananciales, si solo consta en el inventario de la mortual."
27
Derecho Sucesorio
el testador.

Finalmente, el artículo 1075 del Código Civil indica que: "En caso de ser la sucesión parte intestada y
parte testamentaria, se procedera previamente a la liquidación, a fin de pagar el pasivo de la herencia, y en
seguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del
testador.

Tema No. 11 La Herencia Yacente

11.1 Definición de la Herencia Yacente:


Según DIEGO ESPIN CANOVAS: "En el Derecho Romano el heredero extraneus no adquiere la
herencia mientras no manifiesta su voluntad de aceptarla, y por tanto no coinciden la delación y la adquisición,
dando lugar a un período intermedio, durante el cual se decía que la herencia estaba yacente (hereditas iacet).
Este período intermedio no es concebible en aquellos sistemas en que coinciden la delación y adquisición
hereditaria, como acontencia en el propio Derecho Romano con los herederos sui et necessarii y como acontece
en el Derecho Germánico. Como este período enque todavía no se ha producido la adquisición hereditaria puede
prolongarse por diversas causas, es necesario nombrar un administrador de los bienes hereditarios, que
provea a su conservación. De aquí el interés que ofrece esta situación de yacencia hereditaria, puesto que implica
la necesidad de organizar una administración de la herencia.

Tema No. 12 La Herencia Vacante

12.1 Definición de Herencia Vacante:


Según el criterio de la Licenciada Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes: "Es interesante hacer
mención que nuestro Código Civil no tiene ningún epígrafe que se refiera a la herencia vacante y solo se refiere a
ella en dos artículos : el 1031 y 1074. En el primero se establece que el término para aceptar la herencia es de
seis meses a contar de la muerte del testador si el heredero se encuentra en el territorio de la República y de un
año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia ni
haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará
vacante. Arreglandose a las prescripciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Por su parte el artículo 1074
del Código Civil establece que son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se
determinan, los parientes del difunto, y a falta de estos, El Estado de Guatemala y las Universidades de
Guatemala, por partes iguales."61

Según don Diego Espín Cánovas "Dentro del sistema de nuestro Código Civil (refiriéndose al Código
Español) basado en vínculos personales, derivados del parentesco o magtrimonio con el causante, es llamado el
Estado en suplencia de todo el circulo de personas ligadas al causante por dichos vínculos subjetivos."62

Dispone en efecto el artículo 1074 del Código Civil que son llamados a la sucesión intestada según las
reglas que más adelante se determinan, los parientes del difunto, y a falta de estos, El Estado de Guatemala y las
Universidades de Guatemala, por partes iguales.

Por su parte Federico Puig Peña afirma que: "Para resolver la situación planteada en la sucesión de una
persona fallecida intestada y sin dejar parientes situados dentro del círculo determinado por la ley,dieron las
leyes las más diversas soluciones. Primero se siguió en la historia la línea de presunción de cariño y afecto que
motivaban el llamamiento de los parientes a la sucesión del patrono, del pueblo natal y de las instituciones
61     
Arévalo Flores de Corzantes, Nydia Lissette. "La Herencia Vacante: Antecedentes Históricos y su regulación en nuestra
Legislación".Junio 1986. Sin Editorial. Página 37.
62
     Espín Canovas, Diego. Ob. cit. Página 532.
28
Derecho Sucesorio
queridas por el causante; pero también desde los tiempos más remotos se impusó el criterio de conceder la
herencia al Estado, en base a los fines sociales que está llamado a cumplir y por su trascendental misión de
ayudar a todos los ciudadanos, en viene de la comunidad en general".63

Para el Doctor Gonzalo Fernández de León, citado por Puig Peña, la herencia vacante se define como
"La masa de bienes del que muere intestado sin dejar herederos forzosos ni voluntarios ni cónyuge que le
sobreviva, o si los tiene no justifican su carácter de tales o no se presentan a recogerla o la repudian, cando
después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión, o después de
pasado el término del inventario y deliberar, o cuando habiendo repudiado la herencia el heredero ningún
pretendiente se hubiera presentado, la sucesión se reputará vacante".

En el Derecho Romano, la herencia vacante "Es aquella que quedaba definitivamente sin titular, porque
no habia herederos posibles que la recojan, ni por la vía testamentaria ni por la legítima, por lo que los bienes
vacantes pasaban al erario público, a la iglesia o al ejército."64

Por su parte, Beatriz Bernal Concepción Gómez Roan la define como: "Aquellos bienes que una persona
deja al morir sin haber hecho testamento y sin tener herederos legítimos".65

Ahora bien, en cuanto a la calidad con la que el estado sucede en la herencia vacante, algunos consideran
que el Estado en realidad no es heredero ni un sucesor en el sentido técnico de la palabra porque el adquiere los b
ienes de una persona fallecida precisamente en virtud de un título que supone que no hay herederos y en virtud
de un derecho de soberanía que le permite adquirir bienes que se encuentran en su territorio para que impedir que
un Estado extranjero pueda ejercer en el mismo un derecho de soberanía y apropiarse de bienes sin dueño
conocido.

En cuanto a las Universidades como parte de la Herencia Vacante, debemos tener presente lo siguiente:

En el primer Código Civil contenido en el Decreto Gubernativo número 176 y vigente a partir del 15 de
septiembre de 1877, se establecía en su artículo 957: "No habiendo parientes hasta el cuarto grado, la herencia
ingresará a la Tesorería de las Facultades". Se refiere específicamente a la Universidad Nacional, o Universidad
de San Carlos de Guatemala.

En el Código Civil de 1933, contenido en el Decreto legislativo 1932, en su artículo 983 se establecía
que "Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más adelante se determina, los parientes del
difunto y a falta de éstos, el Estado".

De lo anterior se denota que es con la emisión del actual Código Civil se llama a las Universidades a la
Herencia Vacante en forma conjunta con el Estado, constituyendo una innovación legislativa.

12.2 Procedimiento de la Herencia Vacante:


a) La denuncia de que una persona ha fallecido sin testamento y sin dejar parientes que dentro de la ley
tengan derecho de sucederla, se hará ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, llegando los requisitos del
artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. En estos casos, el denunciante tiene derecho a una
participación hereditaria sobre la cantidad líquida que ingrese al Fisco: 50% si el importe no excede de
Q.1,000.00; 30% si es mayor de Q.1,000.00 y no excede de Q.5,OOO.OO; 20 % si el importe es mayor de
Q.5,000.00 y no pasa de Q,10,000.00; y 10% si el monto excede de Q.10,000.00. (artículos 49, 52 y 53 del
Decreto 431 del Congreso de la República, Ley de Herencias, Legados y Donaciones).

b) Formulada la denuncia ante el juez competente, éste dispondrá las medidas de seguridad que juzgue
conveniente y dispondrá la publicación de edictos por tres veces durante 30 días en el Diario Oficial y otro de
mayor circulación, fijando un término para que se presentanlos que pudieran tener interés en la mortual. Si se
presentare algún interesado alegando condición de heredero, su solicitud se tramitará en "cuerda separada" y si
acredita su derecho se le entregará la posesión de la herencia.

c) Se debe solicitar informes a los Registros de la Propiedad (tanto al Registro de la Zona Central
ubicado en la ciudad capital, como al Segundo Registro, ubicado en Quetzaltenango), para determinar si el
causante otorgó testamento o donación por causa de muerte (arto. 1193 Código Civil).
63     
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 661.
64     
Socrates Jimenez, Santiago Tiana. Ob. cit. Página 165.
65     
Gómez Roán, Concepción y Bernal, Beatriz. "Vocabulario Básico del Derecho". Editorial Playor. Madrid, España. 1o. Edición.
1998. Página 74.
29
Derecho Sucesorio
d) Se debe enviar aviso al Registro de Procesos Sucesorios, acerca de la radicación de la sucesión
vacante, de conformidad con el Decreto 73-75 del Congreso de la República, pues dicha dependencia de la
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia lleva un control de todos losprocesos sucesorios que se radican en
toda la República con el objeto de evitar la duplicidad de dichos procesos en relación con el mismo causante;

e) Se debe celebrar la Junta de Herederos, en la que deberá comparecer el Procurador General de la


Nación en representación del Estado de Guatemala (artículo 252 Constitución Política de la República y artículo
486 del Código Procesal Civil y Mercantil) y los Rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y
Universidades privadas existentes en el país.

f) Debe darse audiencia a la Procuraduría General de la Nación, quien de conformidad con la ley es
considerado parrte en la sucesión vacante, hasta que no haya declaración de herederos y representará el derecho
de los herederos ausentes (se refiere a las Universidades que no se han apersonado al proceso sucesorio).

g) Cumplidos los trámites antesriores se debe dictar la reslución judicial final o el auto de declaratoria de
herederos en donde se declare herederos al Estado de Guatemala y a las Universidades existentes en el país.

h) Después de dictado el auto de declaratoria de herederos se debe proceder a la liquidación de la


mortual, debiendo tener presente que por mandato constitucional las Universidades están exentas de toda clase
de impuestos, arbitrios y contribuciones (arto. 88 constitucional).

i) Una vez liquidada la mortual, se compulsarán avisos a los Registros de la Propiedad, para que se
proceda a inscribir los bienes hereditarios a nombre del Estado y las Universidades.

Tema No. 13 La Masa Hereditaria y la Partición de la Herencia

13.1 Definiciones
Guillermo Cabanellas, afirma que la masa hereditaria es "La universalidad de los bienes sucesorios de la
persona de quien se trate y que se int4egra no solo con los bienes que se encontraban en poder del causante en el
instante de su muerte, sino algunos que entonces habían dejado de pertenercerle y otros que todavía no tenían en
realidad, al menos en su espera patrimonial."66

De conformidad con el Código Civil, "De los bienes que deja una persona su fallecimiento se pagarán
sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella".

La masa hereditaria debe formarla el partidor reuniendo las cosas existentes, los créditos, tanto de
extraños como de los mismos herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de éstos deba colacionar a tal
herencia.

13.2 Definición de Partición Hereditaria:


Cuando son mas de uno los llamados a una sucesión, ninguno de los sucesores, mientras la partición se
efectúa, tiene un derecho concreto sobre los bienes específicos de la herencia ya que no se sabe, en realidad, ni
puede saberse, cuál de ellos le corresponderá en la adjudicación que se realice. Tan solo ostenta un derecho
generico sobre el patrimonio hereditario, considerado como una unidad más o menos circunstancial.

Para Federico Puig Peña, en un sentido amplio "La partición expresa el acto en virtud del cual una cosa
común se divide entre varias personas copropietarias de aquélla por cualquier título."67

La partición "Es la operación por la que se pone fin a una indivisión por la atribución de una parte entera
de cada uno de los propietarios".68

66     
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. (Letras J-O).Ob. cit. Página 327.
67     
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 21.
68     
Colonna d Istria, Pierre. "Diccionario de términos Jurídicos". Editorial Acento. Madrid España. 5a. Edición. Julio de 1997.
Página 65.
30
Derecho Sucesorio
Diego Espin Cánovas afirma que "La comunidad hereditaria producida por la pluralidad de herederos
cesa por la atribución a cada uno de ellos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en la
cuantía correspondiente a su propia cuota hereditaria, requiriendo para llevarse a cabo de diversas operaciones
previas que tienden a determinar exactamente cual es el caudal partible."69

El efecto esencial de la partición estriba en que antes de realizarla los coherederos tienen tan sólo la
titularidad de una cuota abstracta de la herencia,la cual puede ser objeto de actos dispositivos, pero carecen de
una titularidad sobre cada uno de los bienes concretos, de la misma, respecto a los cuales carecen por tanto de
facultades dispisitivas.

Don Guillermo Cabanellas la define como "El derecho que los herederos, sus acreedores y todos los que
posean en la sucesión algún derecho declarado por las leyews, tiene para pedir la división de los bienes dejados
por el causante. Por la partición hereditaria se pone término a la indivisión sucesoria, con el objeto de distribuir
los bienes hereditarios entre los coherederos y legatarios, dando a cada uno la parte que le corresponde, de
acuerdo a la voluntad del causante o de las expresas disposiciones legales".70

13.3 Reglas Jurídicas de la Partición:


a) Cualquier coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes puede pedir, en cualquier tiempo, la
partición de la herencia, no pudiendo obligársele a permanecer indiviso o pro indiviso en los bienes hereditarios
ni aún por orden expresa del testador; (artículos 1087 y 1088 Código Civil).

En la práctica la partición de la herencia se puede efectuar desde el momento en que se hace la


declaratoria de herederos legítimos o se reconoce la legitimidad del testamento, momento en que surgirá la
copropiedad, lo que hace imperativo que una vez pagado el impuesto hereditario se pueda proceder a la partición.

b) Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, puede procederse a la
partición de la herencia extrajudicialmente; (artículo 1102 del Código Civil).

c) Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos percibidos de los bienes hereditarios,
así como los gastos útiles y necesarios y los daños causados a los mismos por malicia o negligencia; (artículo
1103 del Código Civil).

d) La partición legalmente hecha, confiere a los coherederos la propiedad exclusiva sobre los bienes que
le hayan sido adjudicados; (artículo 1108 del Código Civil).

13.4 Procedimiento para la Partición Hereditaria:


Una vez surge el derecho de copropiedad en la masa hereditaria, en virtud de la sucesión hereditaria (ya
sea esta testamentaria o intestada, o ambas a la vez), los coherederos pueden mantenerse proindivisos en sus
derechos hereditarios por la voluntad unanime de todos los que integran la copropiedad, o proceder a la partición
hereditaria, ya sea en forma extrajudicial o judicial.

La partición hereditaria o división de la cosa común como también se le conoce en forma extrajudicial
puede llevarse a cabo en documento privado (si los bienes no deben inscribirse en el Registro de la Propiedad) o
en escritura pública si la cosa a dividirs3e estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad u otro Registro
público, por lo que el Notario procederá a autorizar la escritura pública de partición hereditaria, en la cual deberá
consignar en el caso de los inmuebles las medidas y colindancias de las fracciones o los inmuebles que se
adjudicarán a cada uno de los herederos, procediendo a entregar a cada uno de ellos una hijuela, o testimonio de
la escritura publica de adjudicación de bienes inmuebles, para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La partición hereditaria puede llevarse a cabo en forma judicial, en aquellos casos en que uno o varios de
los coherederos acuden a un Juez de Primera Instancia Civil competente, iniciando para el efecto un juicio oral,
mediante el cual solicitará el cese de la copropiedad de la masa hereditaria, a efecto de poder ejercer sobre la
fracción que le ha sido asignada los derechos de propiedad que le son inherentes, de conformidad con el Código
Procesal Civil y Mercantil.

El juicio oral de división de la cosa común se inicia con una demanda que puede presentarse al órgano
jurisdiccional competente en forma escrita o verbal, en éste último caso el Secretario del Juzgado levantará el

69     
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 134.
70     
Cabanellas, Guillermo. Tomo V (Letras P-R). Ob. cit. Página 116.
31
Derecho Sucesorio
acta judicial respectiva; debiendo cumplirse en dicha demanda con los requisitos contenidos en los artículos
61,63,106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Presentada la demanda el juez procederá a calificarla, y si ésta reune los requisitos legales la admitirá
para su trámite.

Admitida para su trámite la demanda, se notificará a la parte demandada y y se señalará día y hora para
que tenga lugar la primera audiencia oral, la que deberá fijarse en plazo no menor de tres días a partir del
emplazamiento del o de los demandados.

En la primera audiencia, el juez tratará de poner de acuerdo a las partes en lo relativo al nombramiento
del Notario partidor, y si no se pusieran de acuerdo el juez lo nombrará; en esta misma audiencia, el juea tratará
de que los coherederos fijen las bases de la partición. Posteriormente se notifica al Notario Notificador su
nombramiento, para que lo acepte o no.

A continuación en la segunda audiencia, el Notario partidor podrá pedirle a los coherederos


instrucciones y aclaraciones, e incluso que señalen la parte del inmueble que desean se les adjudique; si el
Notario partidor encuentra oposición señala una segunda audiencia para que las partes le indiquen al Notario las
indicaciones que no le quisieron dar en forma privada.

Con las instrucciones y aclaraciones de las partes, el Notario debe proceder a elaborar un proyecto de
partición, que se someterá a discusión en una tercera audiencia, y si las partes lo aceptan o se ponen de acuerdo
en dicha audiencia sobre la forma de realizar la partición, el juez dictará un auto aprobando el proyecto en que
estuvieron de acuerdo las partes; si las partes no se ponen de acuerdo en relación al proyecto presentado por el
Notario partidor, se dará una nueva audiencia dentro del plazo de cinco días de la última audiencia.

En esta cuarta y última audiencia si las partes llegarán a un acuerdo, el juez dictará auto aprobando la
partición; y si por el contrario, no arribarán los coherederos a un acuerdo, el juez dictará sentencia, en la que
podrá: Aprobar el proyecto presentado por el Notario partidor; modificar el citado proyecto o en su caso ordenar
la venta en subasta pública.

13.4 Suspensión de la partición


De conformidad con el artículo 1086 del Código Civil,

procede la suspensión de la partición, en virtud de convenio expreso de los interesados y por un plazo que no
puede exceder de tres años.

13.5 Rescisión y nulidad de la partición.

El Código Civil Guatemalteco establece que las particiones extrajudiciales solo pueden ser rescindidas
en los casos en que lo pueden ser los contratos en general (artículo 1118). En ese sentido el artículo 1579 del
mismo cuerpo legal señala que "Los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden
rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial".

Si la partición fue hecha judicialmente sólo puede ser rescindida por saneamiento por evicción. (artículo
1119).

La partición hereditaria será anulable si se hubiere hecho con preterición de alguna persona que haya
tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión; pero sólo en el caso que hubiere medidado dolo o
mala fe por parte de sus coherederos. (arto. 1121)

La partición hereditaria será nula, si fuera hecha con un heredero falso, en cuanto tenga relación con el y
en cuanto su personalidad perjudique a otros interesados. (arto. 1122)

32
Derecho Sucesorio

Tema No. 14 El Proceso Sucesorio Testado o Intestado

14.1 Definición de Proceso Sucesorio:


Para don Hugo Alsina, el Proceso Sucesorio es "El procedimiento por el cual se determina la calidad de
heredero, se establecen los bienes que forman el activo de la herencia, se comprueban las deudas que constituyen
su pasivo, y luego de procederse a su pago, se reparte el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento, o
a falta de éste, e acuerdo con las disposiciones legales".71

El Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se refiere al objeto del proceso sucesorio testamentario o
intestado, señala que en este se trata de determinar:

a) el fallecimiento o muerte presunta del causante;

b) los bienes relictos que forman la masa hereditaria;

c) Las deudas que gravan la herencia;

d) Los nombres de los herederos;

e) El pago del impuesto hereditario; y

f) La partición de la herencia.

14.2 Caracteristicas del Proceso Sucesorio:


a) Universalidad:

Ya que afecta la totalidad del patrimonio del causante; de tal manera que el juez tiene competencia
para resolver todas las cuestiones que se susciten entre los herederos o entre éstos y terceros que se vinculen a la
vocación hereditaria y a los bienes dejados por el causante.

b) Fuero de Atracción:

Ya que constituye un proceso principal que atrae hacia sí, todas aquellas acciones relativas al mismo,
por tener un carácter universal. Este fuero de atracción de de carácter imperativo y no puede dejarse sin efecto
por la voluntad de las partesy opera mientras no se haga la partición de la herencia.

c) Estado de Indivisión:

Ya que a través del proceso sucesorio se trata de poner fin a un estado de indivisión, en caso que exista
más de un heredero.

d) Peculiaridad en la Posesión de las partes:

La posisión de demandante en el proceso sucesorio, es únicamente formal, a diferencia de lo que ocurre


71     
Alsina, Hugo. "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Civil y Comercial". 2a. Edición. Editorial Tucuman. Buenos Aires,
Argentina. 1963. Página 649.
33
Derecho Sucesorio
en el proceso contencioso que constituye un elemento esencial la dualidad de partes (parte actora y parte
demandada).

e) Etapas definidas:

En el proceso sucesorio existen una serie de actos o etapas con una secuencia lógica, que va desde la
radicación o promoción del proceso sucesorio hasta la inscripción de los derechos hereditarios en el Registro de
la Propiedad y otras dependencias públicas de carácter administrativo.

14.3 Procedimiento del Proceso Sucesorio:


El proceso sucesorio puede ser intestado o testamentario, pudiendo tramitarse en forma extrajudicial o
judicial.

En el caso del Proceso Sucesorio Extrajudicial, una vez ocurrida la muerte del causante o la declaratoria
de muerte presunta del mismo, los presuntos herederos pueden radicar el proceso sucesorio ante el Notario, quien
para tal efecto deberá hacerlo constar en un acta de radicación. Para tal efecto, deberá acompañarse al Notario:
Certificación de la partida de defunción del causante o la certificación del Registro Civil donde conste la
declaratoria de su muerte presunta; certificación de la partida de matrimonio o unión de hecho, en su caso;
testimonio del testamento debidamente razonado por el Registro General de la Propiedad (artículo 1194 Código
Civil); títulos de propiedad de los bienes pertenecientes al causante.

Posteriormente al acta de radicación de la mortual y al pie de la misma, el Notario deberá dictar


resolución notarial, teniendo por raedicado el proceso sucesorio y por recibidas la documentación entregada por
los presuntos herederos; convocará a una Junta de Herederos e interesados, señalando para el efecto día y hora;
mandará hacer públicaciones de edictos citando a la Junta de Herederos, en el Diario Oficial, por tres veces
dentro del término de quince días.

El Notario debe a continuación recabar informes a los Registros de la Propiedad de la Zona Central y de
Quetaltenango, acerca de si el causante otorgó testamento o d9onación por causa de muerte.

El Notario debe dar aviso al Registro de Procesos Sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, dentro de
8 días de radicado el proceso sucesorio, con los datos relevantes del mismo, de conformidad con el Decreto
número 73-75 del Congreso de la República.

Se debe practicar avaluo de los bienes relictos, procediendo a la inscripción del nuevo valor en la
matricula fiscal del causante.

El día de la Junta de Herederos, en vista de las publicaciones efectuadas y la comparecencia de los


interesados, el Notario hará constar la aceptación de la herencia por parte de los herederos y en el caso del
cónyuge superstite podrá hacer valer su derecho a gananciales.

El Notario debe proceder a faccionar el acta notarial de los bienes de la mortual, en la que los
interesados declararán bajo juramento cuales son los bienes que forman parte de la mortual, comprometiéndose a
hacer saber al Notario si con posterioridad llegarán a conocer de otros bienes que pertenezcan al mismo.

Faccionado el inventario de la mortual, se remite el expediente extrajudicial a la Procuraduría General de


la Nación, quien deberá rendir dictamen, y si éste fuere favorable se dicta auto de declaratoria de herederos 72, en

72     
Es criterio del Registro de la Propiedad, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497 del Código Procesal Civil y
Mercantil, el Notario está obligado a compulsar testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio extrajudicial, con el objeto
de presentarlo a los Registros correspondientes. El Notario deberá insertar en el testimonio que compulse, lo siguiente: A) Procesos
Intestados: a) Auto declaratorio de herederos; y b) Liquidación fiscal. B) Procesos testamentarios: Se presentará: a) Lo consignado en
los subliterales a) y b) que anteceden y b) Testimonio del testamento debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. En ambos
casos, deberá acompañarse en original la nota dirigida por las oficinas liquidadoras del Impuesto de Herencias Legados y Dnaciones, al
Registro General de la Propiedad.

También es criterio del Registro de la Propiedad, en cuanto a la ampliación del auto declaratoria de herederos: "El Registro
procederá a efectuar las operaciones registrales que se soliciten, en virtud de ampliación del auto de declaratoria de herederos, dentro
de los diez años de la declaratoria y siempre que conste que el auto original se emitió sin perjuicio de tercero de igual o mejor
derecho." "Cuando por virtud del trámite de mortuales intestadas se llega a la inscripción de bienes, se hace sin perjuicio de tercero de
igual o mejor derecho como lo ordena la ley; sn embargo, la persona a cuyo favor se hizo la inscripción, puede hipotecarlos o
enajenarlos. En uso de ese derecho, la persona que tiene inscritos a su favor los bienes, los enajena o hipoteca, pero si al mismo
tiempo, o con posterioridad a la inscripción de estas operaciones, aparece un nuevo heredero con igual o mejor derecho que el
34
Derecho Sucesorio
el cual se declaran legalmente herederos ab intestato sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho 73 o
legítimo el testamento, y en consecuencia con derecho a sucederle en todos sus bienes, derechos y obligaciones.
Dicho auto debe ser notificado a los herederos.

La fase notarial del proceso sucesorio se encuentra regulada en los artículos 455, 488 al 494 del Código
Procesal Civil y Mercantil.

Concluida la fase notarial, el Notario deberá presentar el expediente extrajudicial a la Superintendencia


de Administración Tributaria -SAT-, solicitando mediante un memorial se proceda a la liquidación del impuesto
hereditario, de conformidad con la Ley de Herencias Legados y Donaciones. La Superintendencia de
Administración Tributaria determinará el monto del impuesto hereditario mediante una liquidación fiscal que
deberá ser aprobada por la Contraloria General de Cuentas. Una vez aprobada la liquidación los herederos
cuentan con un plazo de diez días para efectuar el pago del impuesto hereditario, pues de lo contrario incurren en
una multa del cien por ciento del citado impuesto y uno por ciento mensual de interes por recargo y mora, de
conformidad con los artículos7, 36,40,41, 42,43,63 y 82 de la Ley del Impuesto de Herencias, Legados y
Donaciones contenida en el Decreto número 431 del Congreso de la República.

Una vez liquidado el impuesto hereditario, si existiera copropiedad, puede procederse a la partición
hereditaria, de conformidad con los artículos 1085, 1087 y 1088 del Código Civil.

El Notario deberá compulsar testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio, para su
inscripción en el Registro de la Propiedad, debiendo dar aviso a la matricula fiscal para los efectos del pago del
impuesto inmobiliario, de conformidad con el artículo 494 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Una vez concluido el proceso sucesorio debe remitirse el expediente al Archivo General de Protocolos
de la Corte Suprema de Justicia, conforme el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil.

PARTE

II

DEL DERECHO REGISTRAL GUATEMALTECO

1. Del Registro de la Propiedad en Guatemala:

1.1. Origen:
"Ahora bien, ya refiriéndonos al Registro de la Propiedad, este es una institución pública que tiene por
objeto la protección de la propiedad privada. Fue creado el 15 de septiembre de 1877, por el Decreto número
175, Código Civil, durante el gobierno del General Justo Rufino Barrios. Su antecedente inmediato fue el

anterior y trata de inscribir ese derecho, si los bienes han sido enajenados, la operación se suspende porque el Registro debe respetar
los derechos del tercero que adquirió de buena fe, y si trata de hipotecas, cabe la inscripción en el dominio, pero el o los gravámenes
constituidos por el heredero anterior, quedan vigentes. Si bien es cierto que la persona que obtuvo la inscripción de bienes a su favor,
puede disponer de los mismos, existe la limitación del término de diez años, para que cualquier persona pueda pedir la ampliación o
rectificación del auto de declaratoria de herederos, con igual o mejor derecho, pero las operaciones hechas en el Registro dentro de
ese término, sólo pueden ser anuladas o dejadas sn valor por mandato judicial.

73     
La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 1 de febrero de 1974, determinó que: "Por ministerio de la ley la venta
derechos hereditarios no perjudica a terceros de igual o mejor derecho".

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 28 de Agosto de 1975, determinó que: "Los herederos como sucesores
del causante, no pueden ser considerados como terceros para los efectos de la facción final del artículo 186 del Código Procesal Civil y
Mercantil".
35
Derecho Sucesorio
Registro de Hipotecas, que consistía en una toma de razón de las mismas, que apenas llenaba las necesidades del
desarrollo crediticio de la época y se implantó en Guatemala el 31 de enero de 1768, basado en una pragmática
del Rey Carlos III de España, que modificaba el sistema General de Registros, para que los diferentes pueblos
cabezas de jurisdicción se reunieran en un sólo Registro común a todos."74

"Debemos tener presente que con anterioridad a la creación del Registro General de la Propiedad en
1877 bajo el nombre de toma de razones hipotecarias y cuyo primer director fue don Enrique Martínez Sobral,
correspondía a las jefaturas policíacas, el llevarse el Registro de la Propiedad Inmueble, situación que predominó
en la época de la Colonia y aún en la época de la independencia en sus inicias. En esas épocas los títulos
registrables eran aquellos expedidos por el Rey de España."75

"Según lo establecido en dicha ley, debía tomarse razón de todos los documentos relativos a
imposiciones, ventas y redenciones de censos o tributos; venta de bienes raíces que estuvieren gravados; fianzas
en que se hipotecaran bienes y, en general, todas las que tuvieran hipoteca especial o cualquier gravamen,
designándose la forma de su liberación. También hizo obligatoria la inscripción de los derechos reales; se
previno el término en que debían hacerse las inscripciones y la obligación de advertir a los otorgantes acerca del
registro del testimonio de la escritura, para su inscripción."76

"En dicho cuerpo legal se designó además que los documentos sujetos a inscripción, la razón que era
necesaria poner en los documentos registrados, los honorarios de los Registradores; la fianza que están obligados
a prestar para poder ejercer el cargo; sus responsabilidades; la manera de custodiar los libros, la intervención de
los jueces de Primera Instancia de los Registros."77

"A instancia de la Cámara de Representantes de Guatemala, de la Corte de Justicia, de la Sociedad


Económica de Amigos y del Consejo de Estado, el gobierno de la República le encargó al Licenciado Manuel
Ubico elaborar un proyecto de ley hipotecaria, basada en los principios de la legislación moderna. El proyecto
del Licenciado Ubico siguió la tendencia de la ley española y la comisión codificadora la incluyó en el Código
Civil que empezó a regir a partir del 15 de septiembre de 1877."78

"Simultáneamente se emitió el Reglamento del Registro, también contenido en el Decreto número 175,
el cual se refiere al rayado de libros, a la obligación de firma y autorización del juez y del Registrador. Se regula
que los libros deben ser foliados, con inscripciones, anotaciones y asientos bajo el sistema de tracto sucesivo o
continuo."79

"El Registro de la Propiedad quedó abierto al público en la ciudad de Guatemala el 17 de septiembre de


1877, siendo su primer Registrador el Licenciado Enrique Martínez Sobral."80

"Posteriormente a esta fecha entraron en funcionamiento los Registros de la Propiedad de


Quetzaltenango, Chiquimula y Alta Verapaz. El de la capital se denominó Registro del Centro; el de
Quetzaltenango, los del occidente de la República; el de Chiquimula los de oriente; y el de Alta Verapaz
agrupaba a los departamentos del norte del país. Posteriormente se estimó que dos registros bastaban para suplir
las necesidades nacionales y se suprimió el de Chiquimula y Alta Verapaz."81

"El 13 de mayo de 1933 la Asamblea Legislativa emitió un nuevo Código Civil contenido en el Decreto
número 1932, vigente a partir del 30 de junio de 1933 en el que se regula en su capitulo VII el Registro de la
Propiedad (de los artículos 1076 al 1192)."82

"El 14 de septiembre de 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia, en su calidad de Jefe de Gobierno de

74     
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. "IMPORTANCIA DE LA HIPOTECA EN LA REFORMA REGISTRAL
GUATEMALTECA". Tesis de la Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Maríano Gálvez de Guatemala. Julio 1992. Página 57.
75     
REVISTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Numero 2. Nueva Eñoca. Guatemala Enero-Marzo 1995. Año I. Página 10.
76     
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. Ob. cit. Página 57
77     
Ibid. Página 58.
78
     Ibid. Página 58.
79
     Ibid. Página 58.
80     
Ibid. Página 59.
81     
Ibid. Página 59.
82     
Ibid. Página 59.
36
Derecho Sucesorio
Facto, emitió el Decreto-ley 106 que contiene el Código Civil vigente a partir del 1 de julio de 1964, y que en el
libro IV regula el Registro de la Propiedad (artículos 1124 al 1250), algunos de estos artículos fueron reformados
por el Decreto-Ley 124-85 del Jefe de Estado, de fecha 29 de noviembre de 1985."83

"El Registro de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y
cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y
muebles identificables, siendo públicos sus documentos, libros y actuaciones. Se organiza, funciona y rige por la
Constitución política de la República de Guatemala, el Código Civil y por el Reglamento emitido en acuerdo
Gubernativo numero 359-87 del 13 de mayo de 1987 el cual establece la forma en que se desarrollará sus
actividades y servicios el Registro de la Zona Central con sede en la ciudad de Guatemala y el Segundo Registro
de la Propiedad con sede en Quetzaltenango. Corresponde la inspección de cada Registro al Juez de Primera
Instancia del Ramo Civil designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia. El Régimen Financiero se
encuentra normando por lo dispuesto en su arancel convenido en el Acuerdo Gubernativo correspondiente y el
que establece los honorarios a percibir por dichas instituciones. El Registrador como máxima autoridad, regirá
cada una de las relaciones internas de la institución y tendrá a su cargo el nombramiento y remoción del personal
que sea necesario, correspondiendo al Presidente de la República el nombramiento, permuta o remoción del
Registrador en Acuerdo Gubernativo emitido por conducto del Ministerio de Gobernación. Para los efectos
administrativos el Registrador General de la Propiedad contará con un Secretario General, un departamento de
contabilidad, un departamento de Tesorería y el personal de apoyo que sea necesario."84

"En su funcionamiento el Registro de la Propiedad de Guatemala y Quetzaltenango aplica el sistema


concentrativo, reuniendo en una sola institución varias jurisdicciones departamentales, bajo una misma
organización, recursos humanos y materiales y utilizando el sistema de INSCRIPCION DE FOLIO REAL, en el
cual se asigna a cada bien inscrito un número de finca por cada folio, en el que se inscriben todos los
cambios, transmisiones, gravámenes y anotaciones relacionadas con la fina. El folio real se divide en tres
secciones: lo relacionado con la descripción física del inmueble y el propietario; lo relativo con las cargas
y limitaciones y lo relativo a las hipotecas y gravámenes en general. "85

"El Registro de la Propiedad Guatemalteco es declarativo, ya que su eficacia se basa en declarar


la existencia, transmisión, modificación o extinción de un derecho constituido con anterioridad a la
presentación del testimonio de la Escritura al Registro, o sea con el otorgamiento de la escritura ante el
Notario. "86

1.2 Clases de Registros:


Previamente a entrar al punto toral del presente tema, es necesario que distingamos las siguientes clases
de registros:

1.2.1. "Registros de hechos: El Registro Civil es un típico registro de hechos. Se inscriben en el hechos
históricos de gran trasecencia, como el nacimiento y la muerte. Si en nuestro medio el Notario tuviera la
obligación de coleccionar todas las actas notariales que autoriza, tendríamos un auténtico registro de hechos.
Las caracteristicas de este tipo de Registros, es que sus efectos son muy limitados frente a tercero. Por el
contrario en el registro inmobiliario no puede ser afectado por operaciones de fecha anterior que no hubieren sido
inscritas. La verdad legal es la que aparece inscrita en el Registro de la Propiedad al momento que el tercero
inscribe. Constituyen los registros de hechos un medio idoneo de prueba, así como un título de estado o de
posesión de derechos, y dan lugar a la presunción juris tantum de existencia de los derechos establecidos
por la ley. Baste decir que la filiación se comprueba con el certificado de nacimiento. "87

1.2.2. "Registro de derechos. A diferencias de las legislaciones latinas, el código civil alemán ha
limitado taxativamente el número y naturaleza de los derechos reales. Sistema de numeros clausus versus el de
numerus apertus, en que el derecho real puede ser modelado por la voluntad de las partes, aun cuando fuere
condicionado tanto en su configuración como en su vigencia. La inscripción de drechos reales independientes se
83     
Ibid. Página 59.
84     
MUÑOZ NERY ROBERTO Y OTROS AUTORES. "REFORMA REGISTRAL" Revista del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala. Julio-Diciembre 1992. Página 30.
85
     Ibid. Página 31.
86     
Loc. cit.
87     
PERALTA MENDEZ, CARLOS ENRIQUE. "EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. DOCTRINA GUATEMALTECA. " Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Epoca VIII. Enero-Julio 1969. Imprenta
Universitaria. Página 156.

37
Derecho Sucesorio
da solo bajo el imperio del código civil alemán y sólo tienen acceso al Registro inmobiliario, el dominio, la
hipoteca, las servidumbre prediales, el derecho de usufructo".88

1.2.3. "Registro de actos y contratos. Son de naturaleza los registros en que la declaración de voluntad
de las partes es prestada ante el funcionario encargado del registro y suerte efectos legales desde ese momento.
Es un registro de consentimientos. El Registro Notarial o protocolo es un registro de actos y contratos. En
nuestro sistema institucional el Notario autoriza el acto o contrato y lo envia al Registro de la Propiedad en
forma de título."89

1.2.4. "Registro de documentos. Es considerado como una variante del registro de hechos, mediante el
cual se transcribe el documento o se le agrega a los libros del registro. El registrador no hace otra cosa que
examinar su competencia por razon del territorio y de la materia, asi como de los requisitos intrincecos, para
luego admitir el documento y hacerlo transcribir o razonarlo. El caso del Registro Mercantil."90

1.2.5. "Registro de títulos. Muy relacionado con el registro de actos y contratos, se diferencia, sin
embargo, marcadamente de éste en que las declaraciones de voluntad no se hacen ante el Registrador, sino que
deben llegar ya perfeccionadas al Registro en forma de títulos. Este es el sistema de Registro de la Propiedad. El
título principal que pone en movimeinto nuestro Registro de la Propiedad, y por lo tanto, nuestro régimen de
publicidad inmobiliaria, es un instrumento público, esto es, el autorizado por Notario. El Notario es por ello una
institución importante frente al Registro. Seguidamente podrá consistir el título en un documento judicial,
especialmente para la inscripcion de anotaciones preventias, modificaciones o cancelaciones de asientos. Y en
ultimo terminos llegaran al registro titulos de conceciones y otros derechos que consten en documentos
expedidos por la administracion publica. El documento privado esta proscrito del regimen registral inmobiliario
(salvo una excepción que existe en el Código Civil y veremos más adelante). En esencia puede afirmarse que el
título ya se le considere como documento o como acto jurídico causal, es el medio idóneo admisible para
efectuar las inscripciones correspondientes. Por el hecho de la inscripción, el derecho real que ha sido
perfeccionado por la voluntad de las partes ante el Notario, adquirirá su plena válidez y eficacia erga omnes. En
otras palabras, el derecho real pleno que perjudicará a tercero en virtud de la publicidad del registro, llegá a éste
siempre en forma de título."91

1.3 Concepto de Registro de la Propiedad:


"Etimológicamente la palabra registro se deriva del latín REGESTATORUM y significa el lugar donde
se puede registrar o ver algo. Otro autor afirma que deriva del latin TARDIO, REGESTATORUM, que significa
el lugar desde el que se puede registrar o ver algo o REGESTATUS, de REGERE, que significa NOTAR,
COPIAR. De lo anterior podemos definir el registro como : el asiento que queda de lo que se registra. Libro o
manera de índice donde se apunta noticias y datos. Cabanellas lo define como la acción de examinar
cuidadosamente, anotar, incluir literalmente o estractar en las oficinas y libros de un registro los actos o contratos
de los particulares y las resoluciones de las autoridades administrativas o judiciales, entendiendo por registro la
institución destinada a dar fe de los actos, documentos, contratos, resoluciones de índole muy diversa con
preponderancia administrativa y judicial."92

"Manuel Ossorio citando a Cabanellas dice que Registro es: Acción y efecto de registrar, examen
minucioso.... señal que se pone en los libros, actuaciones, expedientes para su empleo o consulta."93

"El Registro constituye una institución de función ambivalente, porque por un lado permite a la
comunidad conocer todas las relaciones y actos jurídicos que se llevan a cabo entre sus miembros, se refieran
estos al dominio (Registro de la Propiedad) estado civil de las personas (Registro Civil) o al comercio (Registro
Mercantil), con el objeto de formalizar otros actos sobre las mismas materias y por otro porque confiere
seguridad jurídica a los actos que en él constan, pues los títulos inscribibles han sido previa y cuidadosamente
estudiados. SU FINALIDAD conforme Bernando Fernandez del Castillo es proporcionar seguridad jurídica al
tráfico de inmuebles mediante la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción
y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, dando una apariencia jurídica de legitimidad
y fe publica a lo que aparece asentado y anotado en el Registro Público. DE NO EXISTIR EL REGISTRO NO
88
     Ibid. Página 157.
89     
Ibid. Página 157.
90     
Ibid. Página 158.
91     
Ibid. Página 158.
92     
VEGA MORALES VIVIANA NINETH. "EFECTOS JURIDICOS DE LA NULIDAD INSTRUMENTAL, NEGOCIAL Y REGISTRAL". Tesis
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Junio 1992. Página 80.
93     
Loc. cit.
38
Derecho Sucesorio
HABRIA CERTEZA DE LA TITULARIDAD DE UN BIEN INMUEBLES, PUES SE TENDRIAN QUE
INVESTIGAR SUS ANTECEDENTES MAS REMOTOS PARA VERIFICAR SI HAY CONCATENACION
ENTRE EL PRIMER Y ULTIMO TITULO O POSEEDOR, LA LLAMADA PRUEBA DEL DIABLO. De lo
anterior se concluye que la finalidad del Registro es dar seguridad jurídica a los actos y relaciones jurídicas
realizados entre particulares, su constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen con
apariencia de legitimidad; haciéndose públicos oficialmente una vez registrados. "94

"Autores como Bernando Pérez Fernández de Castillo, afirma que a la rama del Derecho que estudia el
Registro de la Propiedad, a través del tiempo y tomando en cuenta el lugar, se le ha llamado con diferentes
nombres, a saber: derecho hipotecario, publicitario, inmobiliario, del Registro público de la propiedad,
inmobiliario registral, etc. y concluye que la más apropiada es la de Derecho del Registro Público de la
Propiedad. Erasmo Tello Girón establece que es una institución que ha sido creada por el Estado, en donde se
inscriben hechos, actos y contratos de los particulares y resoluciones de las autoridades, destinadas a dar fe de el
aseguramiento de los derechos que de ellos se derivan. Inscribir quiere decir transcribir literalmente o extractar
documentos públicos o privados y asentarlos en los folios de los libros en los sistemas que se llevan en los
correspondientes registros públicos."95

"Axel Barrios Castillo lo define como la institución fundamental en la protección del dominio y demás
derechos reales, reflejada en los libros y asientos correspondientes, donde se anota o inscribe lo relacionado con
la creación, modificación, transmisión y extinción de tales derechos. Está confiado al funcionario público
denominado, por ello, Registrador de la Propiedad."96

Para Efraín Moto Salazar, el Registro de la Propiedad es "Una institución que tiene por objeto dar a
conocer en forma pública los datos relativos a la propiedad mueble o inmueble que son de interés para la
sociedad".97

El Registro de la Propiedad constituye un mecanismo, oficina o centro público llamado a dar la voz
anunciadora de cómo en la práctica se encuentra distribuida dicho dominio.

Roca Sastre, define el Registro de la Propiedad como "Institución jurídica que, destinada a robustecer la
seguridad jurídica inmobiliaria tiene por objeto la registración de la constitución, transmisión, modificación y
extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de opción."98

Para determinar lo que es el Registro General de la propiedad, tenemos que recurrir a connotados
tratadistas. Acerca del Registro de la Propiedad el artículo 1124 del Código Civil determina que "es una
institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos
relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables. Son
públicos sus documentos, libros y actuaciones.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 230 determina que: "El


Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región
que la ley específica determine, se establezca su propio Registro de la Propiedad y el respectivo catastro
Fiscal." En este orden de ideas, la Constitución Política de la República de Guatemala ordena crear Registros ya
sea en cada departamento tal y como se encuentra delimitada políticamente la República o bien, en cada región
tal y como la dividirá y delimitará la ley respectivo a la que se hace mención en el artículo 231 de la Carta
Magna.

Con respecto al mandato constitucional contemplado en el artículo 230 de la Constitución Política, se


puede deducir lo siguiente:

a) La Descentralización mediante la regionalización, es una innovación constitucional ya que


anteriormente nunca fue considerada; por lo tanto, debe llevarse a cabo de conformidad con el la Constitución y
en la forma que la doctrina del Derecho Administrativo recomienda.

b) Descentralizar y regionalizar constituyen servicio a toda la nación en condiciones similares, por lo


que estas formas de organización administrativa para el funcionamiento del Registro de la Propiedad son
94     
Ibid. Página 81.
95     
Ibid. Página 82.
96     
Ibid. Página 80.
97     
Moto Salazar, Efraín. "Elementos de Derecho". Editorial Porrúa, S.A. México, 1986. Página 301.
98     
Hernández Gil, Francisco. "Introducción al Derecho Hipotecario". Editorial Selecciones Gráficas. Madrid, España. 1970.
Página 101.
39
Derecho Sucesorio
novedosas.

c) El artículo 230 de la Constitución Política de la República de Guatemala conlleva a la flexibilización


de los actos registrales, evitando la pérdida de recursos económicos y esfuerzos humanos, garantizando los
bienes, derechos y acciones de los usuarios en cada departamento o región.

d) El catastro fiscal y el Registro de la Propiedad son instituciones íntimamente relacionadas, por lo que
la Constitución las contempla en un sólo proceso. Ambas instituciones coordinarán la información que manejan
para sus fines específicos y comunes. En la descentralización y regionalización se deja abierta la posibilidad de
que esa fluidez al tráfico mercantil se lleve a cabo con los avances que la ciencia pone a nuestra disposición,
facilitando los negocios propios de cada departamento o región, a la vez que reducirá esfuerzos y costos a los
habitantes de esas comunidades, proporcionándoles la información registral inmediata.

"Roca Sastre lo define así: Institución jurídica que, destinada a robustecer la seguridad
inmobiliaria, tiene por objeto la registración de las constituciones, transmisiones, modificaciones y
extinciones de los derechos reales sobre bienes inmuebles; así como las resoluciones judiciales relativas a
la capacidad de las personas y de los contratos de arrendamiento y opción." 99

"Por su parte don Manuel Ossorio señala que es la "institución destinada a inscribir la titularidad y
concesiones del dominio de un bien inmueble determinado, a efectos de la contratación sobre el mismo y
como garantía para las partes contratantes, no sólo en lo que se refiere al bien en sí mismo, sino también a
las circunstancias personales del propietario (inhibiciones, embargos, promesas de venta, etc.). Se
inscriben en el Registro de la Propiedad los derechos reales que pesan sobre el inmueble." 100

Tema No.2 Del de Derecho Registral y sus principios


"El fin esencial del derecho que regula el Registro de la Propiedad es establecer un sistema de
publicidad que dé seguridad al tráfico jurídico inmobiliario y garantía a los derechos reales inscritos,
evitando la clandestinidad de gravámenes y limitaciones que puedan afectar a terceros. No hay acuerdo en
la doctrina contemporanea sobre la denominación el derecho que regula el registro de la propiedad. Derecho
Registral como hemos vista es un término demasiado amplio que abarca otra classe de registros. Podria ser el
genero, del cual una especie seria el derecho que ahora tratamos. Otros lo denominan Derecho de Hipotecas o
Registro de Hipotecas, lo cual es un termino limitativo que se ocupa en solamente de la hipoteca. Otros cono
Roca Sastre lo llama Derecho inmobiliario registral. Finalmente de lo anterior una definición que pudiera ser
aplicable al derecho que regula en Guatemala el registro de la propiedad podría ser: El conjunto de normas qeu
regulan la publicidad registral de los actos de constitución, transmisión, modificación y extinción del
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables." 101

"El Derecho Registral abarca entonces, las normas y procedimientos cuyas finaldiades son la publicidad
y la seguridad de los hechos y derechos, actos y contratos que producen consecuencias jurídicas frente a terceros.
Doctrinariamente se puede definir al Derecho que regula en Guatemala el Registro de la Propiedad como el
conjunto de normas que regulan la publicidad registral de los actos que constituyen, transmisión, modificación, y
extinción del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y los que corresponden a los bienes
muebles identificables, con el propósito de dar seguridad plena frente a terceos. Siendo sus principios básicos: la
autonomia economica, el sistema del folio real que comprende el principio de especialidad o determinacion, el
principio de publicidad, fe publica y tercero registral (que puede ser interno, externo y en general), sistema de
99
     LOPEZ LEMUS HECTOR MANUEL. Ob. cit. Página 1.
100
     Ibid. Página 2.

101
     PERALTA MENDEZ, CARLOS ENRIQUE. Ob. cit. Página 1259.
40
Derecho Sucesorio
isncripción que comprende el principio de inscripicion propiamente dicho, trato sucesiv9o y legalidad y la
prioridad en el registro que abarca los derechos reales incompatibles y los derechos reales compatibles. "102

"Según don Roca Sastre afirma que el Derecho Inmobiliario Registral a fin de proporcionar plena
seguridad jurídica inmobiliaria derivada del tráfico jurídico se ocupa del dinamismo de los Derechos Reales
Inmobiliarios, o sea de su constitución, transmisión y pérdida; por ello se entiende por Derecho Inmobiliario
Registral aquel que no tiene por objeto o fin regular la forma de los actos constitutivos o extintivos de los
derechos reales sobre inmuebles, sino por el contrario reconoce que esa actividad le compete al Derecho civil y
por su parte el Derecho Registral recibe tales actos ya formados sometiéndolos previa calificación registral a los
canones específicos de su régimen. "103

"Su naturaleza jurídica conforme el criterio de don Luis Carral y de Teresa se puede estudiar en dos
sentidos ADJETIVO Y SUSTANTIVO. En sentido adjetivo porque constituye una formalidad, ya que organiza
al Registro, regula el modo y forma de llevarlo, así como las estructuras de sus asientos y desde el punto de vista
sustantivo, puesto que es todo lo que regula en los principios registrales, o sea, todo lo que responde a normas,
teorías y conceptos puramente normativos. "104

"El Derecho Registral tiene su fundamento en los PRINCIPIOS REGISTRALES que los define Roca
Sastre como LAS ORIENTACIONES CAPITALES, LAS LINEAS DIRECTRICES DEL SISTEMA, LA
SERIE SISTEMATICA DE BASES FUNDAMENTALES Y EL RESULTADO DE LA SINTETIZACION O
CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO REGISTRAL. De acuerdo a el criterio de García Coni
los define indicando QUE CONSTITUYEN EL PRESUPUESTO BASICO PARA EL DESARROLLO
ORGANIZATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Se afirma con mucha certeza que los principios
Registrales por tener sustento jurídico en normas del Código Civil son básicos en el funcionamiento del Registro
de la Propiedad."105

"Para Roca Sastre, son las orientaciones capitales, las líneas directrices del sistema, la serie sistemática
de bases fundamentales y el resultado de sintetización del ordenamiento jurídico registral. Son las líneas
directrices que explican tanto el contenido y función de los registros como su razón de ser y la importancia que
tiene para el trafico jurídico la existencia de tales instituciones. "106

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
Como antes se ha afirmado, el objeto de la institución del registro de la Propiedad es establecer un sistema de
publicidad tendiente a dar seguridad al tráfico jurìdico inmobiliario y garantia a los derechos reales inscritos,
evitando la clandestinidad de gravámenes y limitaciones que puede afectar a terceros. En virtud del principio de
publicidad, lo inscrito en el registro se entiende conocido por todos y por lo tanto, nadie puede alegar ignorancia
de lo que conste en sus asientos. De este modo, el acto o contrato surte efectos entre las partes desde su
perfeccionamiento consensual y con relación a terceros desde la presentación del titulo a las oficinas del registro.
El sentido comunmente atribuido al vocablo publicidad se relaciona con dar noticia, es decir, conferirle un efecto
informativo que resulta de la propia existencia de las inscripciones y de la posibilidad de consultarlas. Por
publicidad en general debemos entender un sistema de divulgación encaminado a hacer cognoscible a todos
determinadas situaciones jurídicas para tutela de los derechos y seguridad del tráfico. La publicidad
desempeña un papel de indudable utilidad, pues por una parte resulta aconsejable que los terceros sean
advertidos sobre la situación jurídica del inmueble objeto del contrato, y por otra parte a ese interés
particular de los individuos que se une el de la sociedad cuyos miembros se benefician con la obtención de
la seguridad jurídica que resulta un adecuado sistema de publicidad, medio indispensable para el
desarrollo del comercio jurídico y de crédito. El principio de publicidad es fundamental para el Derecho
Registral ya que evita la clandestinidad en el negocio jurídico y en general en todos los actos de la
sociedad los cuales se rigen por un ordenamiento legal,de esa forma se afirma que el principio de
publicidad es primordial en las inscripciones registrales dando seguridad al tráfico jurídico cotidiano,
seguridad a los contratantes, garantiza los derechos reales inscritos. Existen tres tipos de publicidad:
MATERIAL, que consiste en la exhibición de los asientos registrales a cualquier persona que lo solicite.
FORMAL, que es la que emana de las certificaciones, informes o copias autenticadas y FRENTE A
TERCEROS, es la dirigida al tercero, para que todo acto o contrato surta efectos frente a éstos, así mismo, los
102     
Loc. cit.
103
     Loc. cit.
104     
Loc. cit.

105     
MORALES VEGA, VIVIANA. Ob. cit. página 84.
106     
Ibid. Página 84.
41
Derecho Sucesorio
contratos sobre muebles, inmuebles o derechos reales deben estar inscritos en el Registro. 30 Constitución
Política. 1124,1180, 1148 del Código Civil. El principio de publicidad se da cuando cualquier ciudadano en el
ejercicio de sus derechos puede solicitar que le sean exhibidos los libros o que se le extienda certificación de
algún asiento registral en particular. "107

DEL TERCERO REGISTRAL.


Según Rafael Nuñez y Lagos, se considera como tercero aquel que no haya intervenido en el acto o contrato
inscrito. Se inscribe en el acto o contrato. El tercero no entra en el Registro. El Código Civil dice que
únicamente perjudicara a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el Registro y por tercero se entiende el
que no ha intervenido en el acto o contrato (1148 Código Civil). Hay tres clases: INTERNO (el que tiene acceso
directo al registro, siendo un sucesor (adquirente o subadquiriente) del contrato inscrito, resultando un titular
registral, o sea, confía en los datos del registro y adquiere el derecho de ser protegido. EXTERNO: Es el sujeto
que no tiene relación alguna con la inscripción inmediata anterior y entra al Registro indirectamente como titular
de una anotación preventiva de demanda o embargo mediante una acción que no ha tenido protección registral. y
EN GENERAL, son los ajenos totalmente a los actos o contratos inscritos, contra quienes se opone lo que conste
en el Registro y deben respetar las inscripciones. No obstante lo antes expuesto, para que el tercero goce de la
protección de la fe publica registral, debe estar provisto de ciertos requisitos, manteniendo el criterio de que la
inscripción solamente protege con presunción juris et de jure, a los que contratan a título oneroso, mientras no se
demuestre haberlo hecho de mala fe. "108

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Este principio establece que los títulos que se presentan al Registro, deben someterse a un examen de
verificación, para que el Registro solamente ingresen títulos carentes de vicios, este principio tiene plena eficacia
jurídica por medio de la calificación registral a través de la cual el registrador, en forma provisional o definitiva
rechaza los títulos que adolecen de vicios o defectos, la razón de la función calificadora es importante, ya que es
el medio más hábil para hacer efectiva la legalidad, es decir que para que tenga viabilidad el documento que se
presenta al Registro, debe llenar las formalidades legales, impidiendo la inscripción de títulos imperfectos. 1128
del Código Civil. Este principio es fundamental, ya que mediante él se hace la calificación de los títulos que
ingresan al Registro General de la Propiedad, impidiendo que se hagan inscripciones que no llenen los requisitos
formales y legales. Todo el proceso de incrporación de los actos y contratos al registro está regulado por la ley,
tanto en lo que concierne al aspeco consensual (intervención del notario) como al de la inscripión (intervención
del registrador de la propiedad. Siendo el registro de títulos (como se desprende de la enumeración que hace la
ley de lo que debe inscribirse), tales títulos deben llegar al registro satisfaciendo todos los requisitos establecidos
por las leyes. El titulo presentado al registrador debe ser formalmente válido y el acto o contrato que contenga
debe estar perfeccionado y completo. Respecto al fondo, debe cumplirse con la legislacion civil (responsabilidad
del Notario), respecto a la forma al articulo 1576 y 1578 (o sea en escritura pública). Ademas deben llenarse
todos los requisitos externos que en el Codigo notariado se exigen y leyes especiales para los testimonios
destinados al Registro de la propiedad (ejemplo, duplicado). Pues bien, el registrador está obligado a analizar
esos aspectos de fondo y forma, mediante lo que ha llamado la doctrina civilista como FUNCION
CALIFICADORA, para determinar si un titulo es inscribible o no. La ley ha establecido la facultad de recurrir a
los tribunales de justicia para impugnar las resoluciones registrales en esta materia tan delicada. "109

PRINCIPIO DE PRIORIDAD.
Este principio se puede considerar por el hecho o posibilidad de que existan dos o más títulos contradictorios, lo
cual puede ser de dos tipos: ya sea porque se trate de dos ventas sobre una misma cosa (estamos ante un caso de
impenetrabilidad o de preclusión registral) y que se trate de derechos que aunque puedan coexistir, exijan un
puesto diferente, como por ejemplo dos hipotecas sobre una misma cosa, la coexistencia es posible, pero en
orden diferente. Este principio parte de la regla romana, primero en tiempo, primero en derecho, o sea,
primero en registro, primero en derecho. 1141,1142,1808 del Código Civil. arto. 7 Reglamento General
del Registro de la Propiedad. Tiene su fundamento, cuando existen sobre u mismo bien y cuya
coexistencia sea imposible, prevaleciendo la inscripción que primero se efectúe en tiempo en el Registro
General de la Propiedad. En conclusión la fecha de presentación de un título inscribible al registro,
107     
Ibid. Página 85. En este principio se utilizaron otros autores como MAZIN CACERES HECTOR MANUEL."LA FUNCION
CALIFICADORA DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE GUATEMALA -doctrina, regulación legal y ejemplos de casos de la práctica
registral guatemalteca. Noviembre 1989. página 24 y MILTON TERESO GARCIA SECAYDA. "IMPORTANCIA Y APLICACION DE LOS
PRINCIPIOS REGISTRALES. Abril 1990.
108     
loc. cit.
109     
loc. cit.
42
Derecho Sucesorio
determina la preferencia y rango del mismo frente a otros ingresados posteriormente, en atención al
aforismo jurídico PRIOR TEMPORE, POTIOR JURE, plasmado en este principio. Esto es así, pues
según la ciencia física, dos cuerpos existentes en el universo no pueden ocupar a la vez el mismo lugar en
el tiempo y en el espacio. Jurídicamente dos derechos no pueden al mismo tiempo ocupar un mismo lugar
y preferencia. Por ello, pueden coexistir derechos iguales, pero con preferencia distinta, o como lo llama la
doctrina jurídica con rango diferente. Por ejemplo una finca puede estar gravada por en dos hipotecas
una en primer lugar y otra en segundo." 110

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO.


Se considera como una continuidad del principio de prioridad registral. Tiene por objeto mantener el orden
regular de los titulares registrales sucesivos de manera que todos los actos formen un encadenamiento perfecto.
Según el princpio de tracto sucesivo o de prvia inscripción, debe existir una correlación íntima entre cada
inscripciòn con su inmediata anterior y la subsiguiente, de modo que haya continuidad en la titularidad regisrral.
CADA INSCRIPCION O ANOTACION DEBE PODER REALIZARSE PORQUE EN EL ASIENTO
ULTIMO APARECEN ELEMENTOS DE RELACION EL TITULO QUE SE PRESENTE, ASI NO SOLO SE
APRECIARA LA SITUACION JURIDICA SINO TAMBIEN LA HISTORIA DE LA FINCA. Este principio
es el encargado de proporcionar el historial eslabonado de las titulaciones registrales, en consecuencia, en el folio
correspondiente a cada unidad de registro en la cual se procederá a la inscripción o anotación de los documentos
por medio de los cuales se haga la transmisión de dominio o la constitución de otros derechos reales y limitantes
que se relacionen con él, no dando lugar a dejar puntos sin conección jurídico-registral. artículos 1173 del
Código Civil y 8 del Reglamento del Registro General de la Propiedad. Este es el encargo de llevar el historial
en particular de cada bien, es decir, que en forma ordenada y cronológica describe las situaciones jurídicas del
bien a través del tiempo. "111

PRINCIPIO DE INSCRIPCION.
El principio de inscripción es de esencia cuando la operación que realiza el registro es derminante para la
constitución, modificación, transmisión y extinción de los drechos reales, en esos casos la inscrición tiene
caracter constitutivo. Aun cuando el registro es obligatorio en Guatemala, debe siempre mediar una solicitud del
itneresado para que proceda la inscripcion, a lo cual se le conoce como princpio de rogación. Inscripción
significa acto mismo de inscribir y es todo asiento hecho en los libros mayores del Registro General de la
Propiedad, dando seguridad a los bienes objeto de apunte o inscripción. García Coni afirma que se entiende por
inscripción el asiento correspondiente a derechos reales que solo varían para darle cumplimiento al tracto
continua. 1127 del Código Civil. Encuentra su justificación jurídica en el hecho que la inscripción es el medio
más seguro de justificar la titularidad de un bien ante terceras personas y la sociedad en general. Además
cualquier persona interesada en asegurar la propiedad de un bien puede solicitar su inscripción en el Registro
General de la propiedad."112

PRINCIPIO DE FE PUBLICA.
Partiendo de la premisa que la fe pública en general, es una función específica de carácter público, cuya misión
es fortalecer con una presunción de verdad los documentos sometidos a su amparo. La expresión más importante
del principio de publicidad está contenida en la publicidad material o fides publica. Se refiere este principio a la
garantía que tiene el tercero de buena fe para adquirir un derecho debidamente inscrito, en la situación que aprece
en el Registro, la cual es considerada como legal y exacta. la fe publica registral de la que está investido el
Registrador General de la Propiedad, se justifica en el articulo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil y 1179
del Código Civil. 1147 1148 del Código Civil que se refieren a la buena fe, que desde el punto de vista registral
ha de entenderse como desconocimiento de posibles realidades jurídicas contrarias a lo que indica la inscripción
de modo que cuando el transmitente y la falta de titularidad actual no consten en el Registro y lo ignore el
adquirente que consulte los asientos, de los cuales no resultaba contradicho el derecho de aquel, el título
adquisitivo estará protegido por la fe pública registral. El principio de fe publica se fundamenta en la
presunción de veracidad de las certificaciones emanadas del Registro General de la Propiedad y el DE
BUENA FE, tiende a proteger a terceros adquirentes, los que son ajenos a circunstancias ocultas del bien
adquirido y las cuales no constan en el Registro al tiempo de realizarse el negocio jurídico. En tal sentido, sin el
tercer adquirente de buena fe inscribe su derecho y este no resulta contradictorio con el asiento registral, la
inscripción queda protegida por la fe pública registral."113
110
     loc. cit
111
     loc. cit.
112     
loc. cit.
113     
loc. cit.
43
Derecho Sucesorio
PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO.
Para que el asiento se realice, la inscripción debe basarse en el consentimiento de las partes, esto significa que la
parte que pierde el derecho debe estar en perfecta armonía con el que lo adquiere. El consentimiento juega un
papel importante en la realización del negocio jurídico en general y su aplicación se hace extensiva a la actividad
registral, ya que éste como eje de los negocios obligaciones en los cuales se transfiere la propiedad de los bienes,
motivos que el Registro General de la Propiedad, cambie la titularidad de los bienes inscritos en éste por
voluntad de los contratantes de forma espontánea y libre. Se da en el negocio jurídico y abarca al Derecho
Registral, cuando de la realización de un negocio se modifican las inscripciones registrales por el consentimiento
de los contratantes expresada en forma libre y espontanea. "114

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.
Llamado también de determinación, porque la publicidad registral exige determinar con precisión el bien objeto
de los derechos. De acuerdo al Registro de la Propiedad este principio se configura en el llamado FOLIO
REAL, o sea, que es allí donde se establece a que se refiere la inscripción hecha en el Registro, por ejemplo, que
se trate de una donación o compraventa. El folio real en el Registro de la Propiedad se observa en cada hoja del
libro de inscripciones, que se compone de dos caras, una se hacen las inscripciones de dominio de la propiedad,
modificaciones, rectificaciones y en la otra se relaciona todo lo concernientes a los gravámenes que afectan el
bien inscrito. 1131 Código Civil. Según afirma un autor, "hemos visto que la base del sistema es la
ASIGNACION DE UN FOLIO PARA CADA INMUEBLE. De ahi surgió la necesidad del concepto de
finca para referirse a la unidad territorial perfectamente delimitada a los efgectos de su inscripción. Es un
concepto propio del derecho inmobiliario registral. En vez de llevarlo por personas, como en los antiguos
registros de hipotecas, el registro guatemalteco se lleva por fincas. EN MATERIA DE GRAVAMENES,
EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD SE AGUDIZA PARA REQUERIR DOS ELEMENTOS
BASICOS ADEMAS DE LA COMPLETA DESCRIPCION DE LA FINCA: UNO, QUE EN EL
MISMO FOLIO SE INSCRIBAN LOS GRAVAMENES IMPUESTOS SOBRE LA MISMA FINCA,
DETERMINANDO ASI SU PREFERENCIA Y GRADO; Y DOS, QUE CADA INSCRIPCION
RESUMA BREVE Y EXACTAMENTE LAS CONDICIONES ESENCIALES DEL CRETITO, ESTO
ES, LA NATURALEZA, EXTENSION, CONDICIONES DE LA OBLIGACION. "115

Tema No. 3 Teoria del Título y Modo


"Una de las posiciones doctrinarias más debatidas en los últimos cien años ha sido la teoria clásica del
título y del modo, la cual constituye un producto histórico del derecho. Merece también un gran reconocimiento
de los guatemaltecos el acierto de que la comisión codificadora al optar al omitir en el código de 1877 del
sistema registral guatemalteco la teoría del titulo y del modo titulum et modus adquiriendi, que es uno de los
puntos de doctrina que ha dado lugar a mayor debate por un lapso aproximado del último siglo; especialmente en
lo que incide en las áreas del derecho civil o del sistema registral. En que consiste esta teoría medieval, pues en
la consideración de un desdoblamiento de la transmisión de la propiedad en dos etapas: la celebración del
contrato o acuerdo de voluntades y la entrega material de la cosa o traditio. Desde luego el natural proceso
de evolución de ideas, presenta cambios, así el código civil francés de 1804 establece el sistema de tradición
causal, basado en el principio del consentimiento y prescinde de la tradición. Es indispensable que
prevaleciera por encima de antiguas sutilezas la regla de justicia que hace consistir la eficacia de las
obligaciones, no en ceremonias sino en la voluntad consensual de las personas. "116

"Haciendo un resumen de lo que debemos entender por esta teoria, el contrato es válido por la sola
expresión del consentimiento de las partes, pero no se completa hasta que ocurre la entrega efectiva de la cosa
con ánimo de transferir el dominio. Es la base de la clasificación de los contratos en perfectos y consumados.
Con esta teoría se plantearía el grave dilema de exigir, previo a toda inscripción, una constancia de haberse
efectuado la tradición. Un acta notarial haciendo constar la ceremonia de entrega complementaria el ciclo. Pero
esto es absurdo. Es más podría darse el caso de que una vez inscrita la propiedad, no se hubiera transmitido el

114     
loc. cit.
115
     loc. cit.
116
     PERALTA MENDEZ CARLOS ENRIQUE. Ob. cit. página 167.
44
Derecho Sucesorio
dominio por falta del requisito material de la tradición. Así, en el caso de la doble venta, obtendría la preferencia
el comprador que recibiera la entrega de la cosa. "117

Tema No. 4 La Función Calificadora del Registrador

4.1 DEFINCION.
"Podemos definirla como el instrumento jurídico por medio del cual el Registrador de la
Propiedad, verifica, examina y analiza la legalidad, tanto de fondo como de forma de los documentos
presentados al Registro para su inscripción, con el objeto de aceptarlos, suspenderlos o denegarles el
acceso al Registro, indicando en estos dos últimos casos, los motivos y la ley en que se funda. "118

"Otro autor la define como el instrumento jurídico por medio del cual el Registrador aprecia,
analiza, determina y declara la legalidad de fondo y de forma de los títulos o documentos que se
presentan al Registro, con el objeto de aceptarlos, denegarlos o suspenderlos, indicando en los últimos
casos los motivos y las leyes en que se funda. Vale para que las solicitudes y documentos que se presenten
estén sujetos a inscripción, cumplan con los requisitos de fondo y de forma que establecen las leyes de la
materia. "119

4.2 NATURALEZA JURIDICA.

TEORIA QUE LA ASIMILA A LA FUNCION JUDICIAL.


La calificación registral, no comparte de las características de la función judicial, considerada en sentido
estricto, ya que el registrador no resuelve a través de ella un conflicto de intereses de relevancia jurídica ni
declara la existencia de un derecho controvertido, sino solamente se concreta a determinar la legalidad de fondo
y de forma de los documentos que pretenden su inscripción registral y como consecuencia si los mismos son
suficientes para inscribir, anotar, o dejar sin efecto legal alguno, un acto o contrato relacionado con el dominio y
demás derechos reales sobre bienes, tanto inmuebles como muebles identificables.

TEORIA QUE LE ADJUDICA UNA NATURALEZA ADMINISTRATIVA.


Es claro que aunque el registro es un órgano administrativo, no esta instituido para administrar. las
decisiones del registrador transcienden del campo de una simple función administrativa, ya que no solo
reafirman la autenticidad del acto y el documento sino promueven en forma determinante el desarrollo de las
relaciones jurídicas y fomentan como consecuencia la certeza de que están investidos los asientos registrales
donde las decisiones se reflejan produciendo efectos erga omnees.

TEORIA QUE AFIRMA QUE ENCUADRA EN JURISDICCION VOLUNTARIA.


Es la que prevalece al indicar que la función calificadora tiene la naturaleza propia de los actos de jurisdicción
voluntaria con peculiaridades propias. "120

La calificación de los documentos presentados al Registro de la Propiedad para su inscripción de be


realizarla el registrador bajo su propia responsabilidad, habiendo en cada registro un registrador titular y un
substituto nombrado por el Presidente de la República en Acuerdo Gubernativo a través del Ministerio de
Gobernación.

"LOS REQUISITOS DE LA FUNCION CALIFICADORA SON: SUBJETIVOS: Entre los que se


mencionan las actuaciones calificazdores del registrador titulado y los del registrador substituto. Y como
requisitos OBJETIVOS, las calificaciones que se hcen de los documentos presentados al Registro para su
inscripción y que consiste en la idoneidad forjmal y en la idoneidad jurídica y de fondo.

117     
loc. cit.
118
     MAZIN CACERES HECTOR MANUEL. ob. cit. página 43.
119     
loc. cit.
120
     Ibid. Página 45.
45
Derecho Sucesorio
4.3 Efectos de la Función Calificadora:
Son tres: la aceptación; la suspensión y el rechazo solicitado. "121

4.4 Concepto de Recursos Registrales:


"Es un medio de impugnación contra el resultado de una calificación registral, que persigue dar certeza,
seguridad y depuración a los asientos del Registro de la Propiedad, confirmando, enmendando o revocando la
decisión del Registrador. "122

Consisten en el recurso de revocatoria verbal consagrado en la práctica y se interpone ante el propio


registrador y el recurso jurisdccional contra el resultado de una calificación registral; recurso que predente dar
certeza, depuración y seguridad a os asientos del registro o confirmar, enmendar o revocar la resolución del
registrador.

En cuanto a la naturaleza jurídica sufre la misma polémica de la función calificadora, pudiendo afirmar
que por ser el recurso una consecuencia de la función calificadora, participa de la misma naturaleza de ésta,
enmarcada entre los actos de jurisdicción voluntaria.

4.5 De los Sistemas Registrales:


El Doctor Ivan Escobar Fornos presentó el trabajo titulado SISTEMAS REBISTRALES dentro del VI
Encuentro Internacional del Notariado Americano celebrado en Nicaragua, el cual fue publicado en el Boletin del
Registro de la Propiedad, y por su importancia dentro de la Ciencia del Derecho Registral, nos permitimos
resumir:

SISTEMA FRANCES.
"Sin tomar en consideración sus antecedentes remotos el sistema francés se encuentra representado en el
Código Civil de Napoleón de 1804 y en la Ley de Transcripciones de 23 de marzo de 1855 que ha sido
reformada por las leyes del 1o. de marzo de 1918, 24 de julio de 1921 y 30 de octubre de 1935, el sistema sufrió
importantes reformas por Decreto ley de 4 de enero de 1955, terminando con el regímen de la ley de 23 de marzo
de 1855. El Código Civil, inspirado en el más puro individualismo, hace del consentimiento el único
requisito para transmitir la propiedad inmobiliaria, aportandose de esa forma de la teoría del título y del
mmodo, estableció solamente normas acerca de la inscripción de la hipoteca y la transcripción de las
donaciones, como sustituto de la insinuatio. Dentro de sus RASGOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA
FRANCES, podemos establecer los siguientes: 1) PUBLICIDAD: Los efectos de la inscripción son negativos.
Quien no ha inscrito su título no puede oponerla a otra que lo ha inscrito, aunque su adquisición sea posterior. Se
desconocen los principios de legitimidad y fe registral. El tercero que de buena fe adquiera de un titular registral
e inscribe su derecho no tiene posición inatacable. La seguridad del dominio únicamente está en la usucapion; 2)
TRANSCRIPCION: La transcripción o inscripción puede ser obligatoria o facultativa y ni aún en el primer
supuesto es constitutiva, ya que la constitución de los derechos reales se realiza fuera del registro; 3)
ROGACION: El registrador no puede actuar de oficio, aun en el caso de la inscripción obligatoria, para inscribir
necesita de la petición de los interesados o la instancia de los notarios, jueces, etc.; 4) ESPECIALIDAD: Debido
a que el registro es llevado por persona y no por fincas, el principio de especialidad es casi inaplicable; 5)
TRACTO SUCESIVO: En el sistema anterior no existio este principio. En la actualidad se exige para inscribir
que el disponente tenga inscrito su derecho. Se reconoce de esta manera el principio de tracto sucesivo; 6)
LEGALIDAD: Las facultades del Registrador en la calificación de los títulos es sumamente limitada, al extremo
que algunos autores sosteinen que carece de función calificadora y que su labor consiste en archivar el
documento; 7) PRIORIDAD: La prioridd, llevada con todo rigor, atiende al dia y no al momento en que se pide
la inscripción, de tal suerte que entre dos actos que se refieren a una misma finca, presentados al Registro en el
mismo dia se prefiere al de fecha más antigua, cualquiera que sea el orden de entrada que le haya correspondido;
8) ACTOS INSCRIBIBLES: Se inscriben los actos traslativos, declarativos o modificativos de la propiedad
inmobiliaria o de los derechos reales limitados, los actos que pueden llegar a ser constitutivos, modificativos o
extintivos de derechos inmobiliarios; los actos que establecen cláusulas de inalienabilidad temporal u otras
limitaciones a la libre disposición de bienes; 9) ORGANIZACION DEL REGISTRO: Hay un registro por cada
circuscripicion y a cargo de un funcionario llamado conservador dependiente del Ministerio de Hacienda. El
documento presentado queda archivado en el Registro y una copia de él se devuelve al presentante, con nota de
la presentación y del tomo en que queda encuadernado. En cada ficha personal se indica todos los inmuebles y
121     
Loc. cit.
122     
Ibid. Página 55.
46
Derecho Sucesorio
derechos reales que pertenecen a cada titular. El fichero real se lleva por fincas consignándose sus características
y situación juridica. CRITICA: Es criticado por los debiles efectos de la inscripción, insuficiencia para
garantizar la contratación inmobiliaria; la posibilidad de hipotecas tácitas y generales; las limitadas facultades del
Registrador en su función calificadora, la falta de folio real; la cantidad de actos no sujetos a inscripción. ESTE
SISTEMA DESCANSA SOBRE LA INTERVENCION NOTARIAL DE LA CUAL ES SIMPLE
COMPLEMENTO LA INSTITUCION DEL REGISTRO. EXISTE PUES, EN ESTE SISTEMA UNA
COMPLETA SEPARACION ENTRE LOS PROBLEMAS DE CONSTITUCION O TITULARIDAD
DE LOS DERECHOS REALES Y DE PUBLICIDAD DE LOS MISMOS; LOS PRIMEROS TIENEN
GARANTIA ADECUADA EN LA INSTITUCION NOTARIAL, LIMITANDOSE EL REGISTRO
UNICAMENTE A LOS SEGUNDOS.

SISTEMA ALEMAN.
Sin hacer alusión a sus antecedentes históricos el sistema alemán está reglamentado en el Código Civil
Aleman de 1896; en la ordenananza Inmobiliaria de 5 de agosto de 1935 y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria
de 17 de mayo de 1898. Sus rasgos fundamentales son: 1) En la constitución, modificación y extinción de
derechos reales en virtud de negocios juridicos invervivos se distinguen tres elementos: el acto causal o negocio
obligacional, el acuerdo real abstracto y la inscripción; 2) La inscripción es constitutiva (inscripción y acuerdo
real son elementos esenciales para que se opere la transmisión, constitución o modificación jurídica); 3) La
inscripción es declarativa cuando la modificación no se produce por negocio jurídico como en la herencia,
adjudicacioens judiciales. No se precisa del acuerdo real para la extinción de derechos reales, pues es suficiente
una declaración unilateral del titular registral, seguida de la cancelación del asiento registral; 4) En los actos
inscribibles se adopta el sistema del numerus clausus, los derechos reales sujetos a inscripcióne están
taxativamente determinados por la ley, sólo estos tienen acceso al registro; 5) En cuanto al principio de
legalidad, el registrador no puede calificar el acto causal, califica solamente el acuerdo real, la identidiadd y
capacidad de los ogtorgantes, la aptitud del representante y la naturaleza o carácter del derecho que se trata de
inscribir; (En este sistema la calificación existe pero limitada al acuerdo real); 6) Para verificar la inscripción es
necesario que esl disponente tenga de previo inscrito su derecho, sin embargo, existen algunas excepciones:
transmisión de derechos heredados, etc. Existe una presucnión de exactitud del contenido del registro en cuanto a
la legitimación (se presume que al titular registral le pertence el derecho y puede ejercitarlo); fé pública (para el
tercero que adquiere de buena fe, la presunciñón de exactitud registral es iuris et de iure, no admite prueba en
contrario); rogación (aunque la inscripción es constitutiva no es oblighatoria, el registrador salvo excepción actua
a peticion de parte); prioridad (funciona la regla prior tempore pior iure), especialidad (en virtud de que el
registro es llevado por fincas, se aplica el principio de especialidad en forma escrita. 7) ORGANIZACION DEL
REGISTRO: Las oficinas del regisrtro funcionan por distritos y están a cargo de funcionarios judiciales
dependientes del Ministerio de Justicia. En este sistema se adopta el sistema de folio real, en virtud del cual a
cada finca se le abre una hoja especial en que figuran todas las inscripciones relativas a las mismas fincas.
CRITICA: La incecesaria separación entre el negocio causal y el acuerdo real; la quiebra que sufre el principio
de especialidad; se asegura que la refinada técnica en materia de conformación de tipos de hipotecas llegó a
provocar una exagerada intensidad del crédito territorial, lo que ha dado lugar a un perturbador adeudamiento
territorial; la debil relevancia del tercero protegido por la fé pública registral, en la cual se comprende el tercer
adquiriente a título lucrativo.

SISTEMA SUIZO.
Está reglamentado por Código Civil del 1 de diciembre de 1907 y en ordenanza del registro del 22 de
febrero de 1910. Sus rasgos fundamentales: 1) Está inspirado en el sistema aleman; 2) Aunque se distingue
entre título o acto causal y el acuerdo real, no encontramos la desunion que presentan estos elementos en el
Derecho Aleman; 3) el principio de legitimación se fundamenta en la presunción del derecho y las acciones
posesorias solamente corresponden a la persona inscrita. Esta es una presuncion iuris tantum, que admite prueba
en contrario; 4) la fe publica registral segun el cual se adquiere la propiedad u otros derechos reales fundandose
de buena fe en una inscripición del registro, será mantenido en su adquisición; 5) son actos inscribibles
solamente los derechos reales, determinados especificamente en la ley, o sea, se sigue el sistema numeros
clausus; 6) legalidad, la funcion calificadora del registrador es mucho más amp, pues se extiende al negocio
juridico causal; 7) tracto sucesivo, es un requisito previa la inscripiciòn de la persona a quien haya de
operjudiciar la inscripción; 7) el princiñio de especialidad funciona rigurosamente; el orden de prioridad o
preferencia se arregla conforme la fecha de presentación del documento; 8) La rogción se hace efectiva mediante
la petición o requerimiento de inscripción, salvo en ciertos casos en que se pueden verificar de oficio los
asientos; 9) Los registros funcionan por distritos a cargo de funcionarios cantonales o conservadores; está
ordenada por fincas por el sistema de folio real; los archivos dee los registros de este tipo, resultan
excesivamente recargados, requiriendo mucha pericia en su manejo y muy conveniente y amplia instalación.

47
Derecho Sucesorio
CRITICA: La limitación de los tipos de derechos numeros clausus; el valor constitutiv9o de la inscripción
haciendo a ésta de carácter necesario y basando la misma en el elemento causal del título; la protección real y
exacta del trafico jurídico inmobiliario; la debida coordinacion entre catastro y registro de la propiedad y la
implementción de un encasillado en forma superior al del derecho alemán con lo que se logra claridad y
simplicidad del folio y de los asientos: LA CRITICA ES FAVORABLE.

SISTEMA AUSTRALIANO.
Llamado tambén SISTEMA DEL ACTA DE TORRENS, pues su creador fue el irlandés SIR ROBERT
RICHAR TORRENS que ocupo los cargos de Director de Aduanas de Australia del Sur y Registrador General.
En este ultimo cargo pudo apreciar las dificultades que presentaba el régimen inmobiliario ingles en su
aplicación en esta colonia. fue aprobado el 27 de enero de 1858. Se sosteien que el mismo se inspira en las
disposiciones establecidas para el registro naval por la ley de la marina mercante inglesa, otros que en en el
sistema hipotecario aleman. Sus rasgos fundamentales son: 1) INMATRICULACION: La inmatriculación es el
ingreso de las fincas al registro y marca el momento de aplicación del sistema. Es una operaión importante y de
las más complicadas. Sin embargo, realizada la inmatriculación las operaciones posteriores sobre la finca se
simplifican extraordinariaamente. La inmatriculación va precedida de numerosos trámites que tienden
preferentemente a la identificación de la finca y a la notificación de los interesados con el objeto de que puedan
oponerse a la inscripción. El trámite de la inmatriculaación tiene el siguiente trámite se solicita al registrador
acompañando el titulo de propiedad, planos de la finca y una libranza para gastos y honorarios de inscripción; se
examina por los asesores legales y topografos; se notifica la solicitud a los colindantes y se publican edictos en
diarios oficiales y particulares y si no hay oosicion o esta es rechazada por el tribunal se procede a la
inmatiruclación, redactando previamente el titulo de propiedad, del que se hacen dos ejemplares, uno se
incorpora al reg9stro como libro del registro y otro que se entrega al solicitante; 2) El título de propiedad se
expide a nombre del Estado, éste otorga la apropiedad de nuevo, ewesligandose del anterior titular, este titulo es
irrevocable e intachable; el titulo de propiedad es extendido en pergamino o papel muy fuerte el cual es expedido
a nombre del Estado como si éste entregrara directamente la pripiedad aludida y respondiera a sus consecuencias,
es irrevocable, anulado en consecuencia de la feurza real de los titulso anteriores, presenta de un modo sinepgtico
los datos descriptivos de la finca y de los derechos que la afecta; sirve no solo como medida de prueba sino
tambien de soporte a la propiedaden el papel infiltrado; la acción reindivicatoria contra el titular del certificado
de propiedad no se puede ejercitar mas que excepcionalmente en los casos de inmatriculación fraudulenta, error
en los linderos, ejeccuíon por acreedor hipotecario o por un arrendador; 3) el titulo incorpora asi el inmueble
mismo, de modo que la tenencia del titulo equivale a la del inmueble y las negociaciones del mismo producen
los mismos efectos que si se hubieren hecho directamente con aquel. La función del título de dominio, es pues,
análoga a la que en nueastro derecho tienen los almacenes Generales de Deposito; la entrega del titulo
equivale a la entrega de la propiedad del inmueble, como consecuencia una vez inmatriculada la finca las
transacciones se realizan con gran facilidad, pues es suficiente que los contratantes llenen un impreso oficial
apropiado al contrato que se celebre. Enviandolo el registrador junto con el certificado del titulo y una libranza
por el importe de los gastos. El Registrador jnto con el certificado del titulo y una libranza por el importe de los
gastos. El Registrador previa calificación expide un nuevo titulo al adquiriente en caso de enajenación o bien
hace constar en el, en su caso, la existencia del gravamen. Cuando el el propietario quiere enajenar o gravar su
finca fuera del territorio de la colonia obtiene un certificado de la hoja registral respectiva, cuya expedición cierra
el registro pudiendo vender o hipotecar la finca sin necesidad de inscripción, con tal que se haga constar al dorso
de dicho certificado; 4) El certificado del titulo produce plena prueba de la existencia y petenencia a favor del
titular inscrito; 5) concede una importante protección al que adquiere de buena fe confiando en el Reguistro y a
titulo onerso; la inscripcion se impone conforme al princpio de legalidad. El registrador hace uso de su funcion
calificadora,no solo en el momento de inmatriculación, sino también en los actos posteriores inscribibles; 6) Para
reparar el daño que puede sufrir el verdadero propietario en virtud de la inatacabilidad de titulo expedido por el
registro, existe un seguro inmohbiliario. El fondo del seguro se va formando mediante una prima a cargo del que
solicita la inmatriculación y consiste en el dos por millar del valor de la finca: 7) el registro es llevado por fincas,
a cada finca se le abre una hoja (folio real), por esto rige el principio de especialidad. Hay un solo reghistro para
todo el país a cargo de un registrador, que es funcionario administrativo; hay un libro-registro que se forma con
ls duplicados de los titutos de dominio que obran en la oficina; un libro diario donde se anotyan por orden
cronolgico los titulos prsentados y los libros auxiliares. CRITICA: Por la expoliación que puede sufrir el
verdadero propietario debid9o a la inatacabilidad del titulo, desenvolbimiento de la contratación inmobiliaria por
cauces puramente privados, sin control notarial. Roca Saste lo considera como propio para los paises coliniales
y no recomenda bles para los paises europeos con grandes complejidas en las relaciones jurídico reales.

SISTEMA DIFUSIVO:
Es descentralizado, por regiones. Consiste en establecer Registros en todas las jurisdicciones en donde

48
Derecho Sucesorio
exista autoridades locales, bajo la guardia y custodia de Secretarios de los ayuntamientos o municipalidades.

Este sistema es similar al adoptado por nuestra legislación en relación al Registro Civil, mcuyo
funcionamiento está encargado a los Secretarios de las Municipalidades, excepto en la capital y en las cabeceras
departamentales en los que el Registrador debe ser Abogado y Notario.

SISTEMA MEDIO:
Se establecen Registros en las capitales de los Distritos o Cabeceras Departamentales, con jurisdicciòn
sobre todo el departamento y con supervisión a nivel nacional. también se asimilia al sistema que quiso adoptar
la Constitución Polìtica de la Republica en su artículo 230, respecto al Registro General la Propiedad, al
establecer que tal Registro deberá ser organizado en cada departamento o región, que la ley específica determina.

SISTEMA CONCENTRATIVO:
Consiste en reunir en una sola oficina o institución, varias cabezas de distrito o cabeceras
departamentales bajo la misma organización y con recursos comunes. Quiza los ejemplos en nuestro medio de
este sistema lo constituyan los Registros de Poderes, Mercantil, y de Propiedad Industrial, pues todos los
mandatos, actos de comercio y de Propiedad Industrial que se verifican en la República se inscriben en una sola
oficina con sede en la capital. El Registro de la Propiedad actualmente adopta este sistema, aunque el mandato
constitucional es que se rija dicha institución por el sistema medio.

4.6 Libros que se llevan en el Registro de la Propiedad:


Para realizar su labor es obligatorio para el Registro de la Propiedad llevar los siguientes libros
principales:

De entrega de documentos, de inscripciones, de cuadros estadísticos, de indices por orden alfabético de


apellidos de los propietarios y poseedores de inmuebles.

Además conforme al artículo 4 del Reglamento del Registro de la Propiedad se deberá llevar los
siguientes libros:

De prendas: común, agraria, ganadera, agrícola, industrial, de vehículos motorizados, y de prendas de


bienes muebles por adquirir; de propiedad horizontal, de inscripciones especiales; de vehículos motorizados, de
naves y aeronaves, de minas, de concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de cualquier recurso
natural renovable y no renovable, de avisos notariales de testamentos y donaciones por causa de muerte, así
como cualquier otro necesario para el buen funcionamiento de la institución.

4.7 DEL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UN DOCUMENTO EN EL REGISTRO:


"El interesado presenta el documento junto con su duplicado a la oficina de recepción de documentos en
donde un reloj marcador le consigna la hora y fecha de presentación tanto al original como al duplicado. En esta
oficina existen tres ventanillas: dos de recepción de documentos y una de entrega de los mismos. Entre las de
recepción, una de ellas es para atención preferente a los Notarios, y otra es para el público. La tercer ventanilla
está destinada a la entrega de documentos inscritos o defectuosos. Hay además dos ventanillas, una para
recepción y otra para entrega de certificaciones. Respecto a la recepción de los documentos solamente existe un
reloj marcador de entrada de documentos. Presentado un documento por primera vez, la recepcionista hace un
cálculo previo de los aranceles que devengará y cobra el cincuenta por ciento del mismo. Luego emite recibo en
donde consta lo pagado respecto al arancel, el que se le entrega al solicitante después de anotar en el libro de
entregas el número de presentación de original y copia, y que es correlativo al recibo o boleta que se entrega al
interesado para efectos de que con posterioridad pueda retirar su documento, ya sea inscrito o suspendido.
Recibidos tales documentos en ambos registros, por la recepcionista y controlados en el libro de entregas, los
pasa a Secretaria General para que esta distribuya el trabajo entre los operadores y certificadores, quienes
califican el grupo de documentos que les correspondió en labor de escritorio, verifican y tasan en forma
definitiva honorarios, timbres y demás impuestos y analizan si cumplen con los requisitos formales que deben
observar los documentos aptos para inscribir. Pasado este examen de escritorio, procede entonces a confrontar
los datos del documentos a inscribir, con los que le consta al Registro en las inscripciones practicadas con
anterioridad si no se trata de inscripciones originarias; y si de tal confrontación no surgen impedimentos para su

49
Derecho Sucesorio
inscripción, procede a hacerla en el libro mayor mediante la inscripción de un resumen del acto o contrato en
donde consignará los datos que corresponda. Una vez inscrito y razonado, el documento pasa al Departamento
de Contabilidad para que se tome nota de Aranceles, impuestos y timbres pagados, hecho lo cual el
Departamento de Contabilidad lo pasa al Registrador para que autorice tanto la razón de inscrito, como el asiento
de inscripción en el libro mayor. Autorizados así los documentos son pasados a recepción en donde el original se
entrega al interesado y el duplicado se archiva, por si en el futuro hubiera que verificar o corregir algún error
cometido. Si el documento es suspendido por el operador lo pasa al Departamento de Contabilidad para que se
haga la devolución del depósito efectuado, cobrándose un quetzal por la suspensión y este departamento luego lo
pasa al Registrador para que autorice la razón correspondiente que contiene el documento. Hecho esto, el
documento para a la recepción para ser entregado al interesado. Recibido el documento por el interesado, puede
suceder que éste se allane o acepte la suspensión y corrija los errores u omisiones mediante escritura adicional.
En caso contrario ocursara al registrador en la via judicial. En este último caso, si la resolución judicial le
favorece, el Registrador estará en la obligación de revocar la orden de suspensión y proceder a su inscripción,
pero si la misma no le favorece puede apelar, en cuyo caso, la resolución de ésta última autoridad no tiene más
recurso y debe entonces inscribirse el acto o contrato suspendido, o suspenderse definitivamente. Cuando a un
documento le falten requisitos, el interesado puede solicitar su inscripción provisional por treinta días, vencidos
los cuales sin haberse corregido el defecto, la inscripción quedará insubsistente. Sin embargo, el interesado podrá
solicitar de nuevo la inscripción provisional por otro período igual al de la mencionada inscripción. Una vez
corregidos los defectos se procede a la inscripción definitiva. La inscripción provisional en Guatemala está
regulada COMO ANOTACION PREVENTIVA y hace las veces de inscripción provisional. La inscripción en el
Registro de la Propiedad puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se de
inscribir. Si el documento presentado no fuere inscribible o careciere de los requisitos legales necesarios, el
registrador lo hará constar en un libro especial que se llevará para tales efectos y en el propio documento, el cual
devolverá al interesado, expresando la hora y fecha de recepción en el Registro, así como la ley en que se funda
para suspender o denegar la inscripción, Los casos en que se puede pedir están contemplados en el artículo 1149
del Código Civil. El Código Civil no utiliza el término inscripción provisional, sino por el contrario
ANOTACION PRVENTIVA. El artículo 1161 del Código Civil habla de inscripción provisional cuando se
presente un testamento en que se constituya patrimonio familiar, el Registrador, hará de oficio, anotación
provisional sobre los bienes afectados por el patrimonio, la que se cancelará al hacerse la inscripción definitiva.
Entre los efectos de la anotación preventiva es que puede convertirse en definitiva y los derechos se retrotraen a
la fecha de la anotación preventiva. POR ELLO LOS EFECTOS SON UTILES PUES CUANDO SE
PRESENTA UN TITULA CUYA INSCRIPCION NO PUEDE HACERSE DEFINITIVAMENTE POR
FALTAS SUBSANABLES, SE PUEDE SOLICITAR LA ANOTACION PREVENTIVA O PROVISIONAL
POR TREINTA DIAS, AL SER SUBSANADA LA ANOTACION PREVENTIVA SE CONVIERTE EN
INSCRIPCION DEFINITIVA Y SURTE SUS EFECTOS DESDE LA FECHA DE TAL ANOTACION Y EN
ESOS SUPUESTOS EL REGISTRADOR A SOLICITUD ESCRITA DE QUIEN HUBIERA OBTENIDO
CANCELARA LAS INSCRIPCIONES DE FECHA POSTERIOR. En todos los casos, el registrador pondrá
razón al margen del libro correspondiente de toda cancelación o prórroga de anotación preventiva que inscriba.
LAS ANOTACIONES DE DEMANDA Y EMBARGO SE CANCELARAN CON SOLICITUD ESCRITA DE
LA INTERESADA POR EL REGISTRADOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY."123

4.8 AUTOMATIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:


Como muy bien apunta la Licenciada Ada Redondo Aguilera: "El Siglo XX ha sido un siglo de
profundos cambios y avances tecnológicos. Nos encontramos en una nueva era, la era de la información. La era
de la infromación se basa en la Infraestructura Global de la informacion la cual está constituida por la tecnología
y las comunicaciones, elementos que son esenciales para la eficaz distribución de la información."124

De conformidad con el articulo 1132 del Código Civil: "Cuando el Registro esté en capacidad de hacero,
sustituirá los duplicados que se indican en este artículo por tomas micro filmicas de los documentos originales,
disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación."

Por su parte el artículo 3o. del Reglamento del Registro de la Propiedad, establece que: "En las
operaciones registrales se seguirá el sistema de folio real, el cual podrá ser complementado conforme a los
procedimientos de la técnica moderna, como la computación, microfilmación y similares".

El Registro de la Propiedad desde hace algunos años ha iniciado el proceso de modernización


institucional y la automatización de sus procedimientos. La automatización del Registro General de la Propiedad

123     
MUÑOZ NERY ROBERTO. Ob. cit. página 32
124     
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidadc de San Carlos. Epoca XIII. Guatemala, Julio-
diciembre 1999. Numero 3. Página 117.
50
Derecho Sucesorio
se basa en un conjunto de componentes de hardware, software y servicios dentro de un concepto integral, que
comprende el sistema automatizado de las operaciones registrales que son propias del Registro; los servicios de
conservación y almacenamiento seguro de la información relacionada con loslibros de inscripciones que se
operan en el Registro, a efecto de facilitar su acceso a través de imágenes; y los servicios de mantenimiento y
soporte de la administración de sistemas, así como el servicio de garantía y servicio técnico de cada componente.

Este proceso de automatización comprende en cada operación registral: La verificación de la existencia y


calidad del Notario Autorizante del instrumento público de que se trate; la asignación de un número de
documento y el registro de la fecha y hora de su presentación al Registro; el cálculo de honorarios (pues debe al
momento de presentarse el documento, cancelarse por lo menos el 50%); el escáner y archivo en disco ópticos de
los documentos presentados al registro; el reparto equitativo de los documentos a los operadores del Registro; la
inscripción registral del documento con identificación del operador que lo calificó y el resumen del estado del
inmueble; revisión de todas las inscripciones de dominio y gravámenes del inmueble objeto de la operación
registral, inscripción del documento presentado y razón registral en el propio documento. Finalmente, se procede
a la firma electrónica de las inscripciones y razones de los documentos, las cuales quedan incorporadas al
sistema en forma inmediata, definitiva e inmodificable.

4.8 ORGANIGRAMA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:


REGISTRADOR

REGISTRADOR SUSTITUTO AUDITORIA

ASESOR ESPECIFICO

SECRETARIA GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

CALIFICACION REGISTRAL ASESORIA JURIDICA

OPERADORES TESTAMENTO CONTABILIDAD CERTIFICADORES TESORERIA


INFORMATICA

ARCHIVO SEGURIDAD CARPINTERIA MANTENIMIENTO EXHIBIDORES

4.9 DE LA COMISION DE REFORMA REGISTRAL:


Por Acuerdo Gubernativo 1314-90 de fecha 20 de diciembre de 1990, se creo LA PRIMERA
COMISION NACIONAL DE REFORMA REGISTRAL. Dicho Acuerdo Gubernativo tuvo vigencia hasta el 17
de mayo de 1991, cuando por Acuerdo Gubernativo 231-91 se creo una nueva Comisión de Reforma Registral
que permaneció hasta el 2 de julio de 1993. Con la emisión del Acuerdo Gubernativo 317-9 se cambia el sistema
de pago de honorarios al Registrador, haciendo viable el proyecto financiero de la comisión de reforma registral
integrada por delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, del Instituto Guatemalteco del
Derecho Notarial y por el Registrador General de la Propiedad. Los miembros de la Comisión desempeñan sus
cargos ad honorem, lo que hace más meritoria su función, no sólo por ser juristas especializados en la materia,
sino también por las instituciones a las que representan.

51
Derecho Sucesorio
Esta comisión tiene como objetivo básico el mejoramiento y la modernización de los servicios prestados
por el Registro de la Propiedad reuniendo estudios y ejecutando los proyectos que considere adecuados para lo
cual tenderá a unificar los criterios y dictar las medidas que deban observar los registros a efecto de alcanzar la
modernización de los sistemas y procedimientos registrales todo lo cual engloba en el programa de reforma de
los registros públicos conocido como REFORMA REGISTRAL. La reforma registral comprende la
modernización de las operaciones registrables sustituyendo el trámite manual de las inscripciones por el sistema
automatizado, logrando mayor eficiencia y rapidez en el servicio, así como la preparación de recursos humanos,
técnicos y materiales, en el Registro de la Propiedad, para hacer efectiva la prestación de los servicios registrales
en condiciones eficientes.

4.10 LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL.


"Como una fuente del Derecho, puede decirse que es LA INTERPRETACION QUE HACEN LOS
REGISTRADORES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO REGISTRAL, PARA APLICARLA A TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS INSCRIBIBLES EN LOS REGISTROS PUBLICOS. Como un
addendum se adjunta la principal jurisprudencia registral creada por el Registro de la Propiedad desde hace más
de veinticinco años en el antiguo Boletin del Registro. "125

INDICE

TEMA NO. 1 DEL DERECHO DE SUCESIÓN ......................................................................................... 1

1. DEFINICIÓN DEL DERECHO DE SUCESIÓN :............................................................................................1


1.1 IMPORTANCIA DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA :......................................................................................1
1.2 UBICACIÓN DE LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL GUATEMALTECO :.............................................3
1.3 DEFINICIÓN DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA :............................................................................................4
1.4 ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA........................................................................................6
1.5 TEORÍAS DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA.......................................................................................6
1.6 FUNDAMENTO Y ORIGEN HISTÓRICO DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA :....................................................7
1.7 CLASIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA :..................................................................................8
1.8 PRESUPUESTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA:.................................................................11

TEMA NO. 2 LA REPRESENTACIÓN HEREDITARIA ........................................................................ 12

2. REPRESENTACIÓN HEREDITARIA:........................................................................................................12
TEMA NO.3 LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA ..........................................................................................12
3.1 DEFINICIÓN DE TESTAMENTO :.............................................................................................................12
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO :.................................................................................................13
3.3 INCAPACIDADES PARA TESTAR :............................................................................................................13
3.4 INCAPACIDADES PARA SUCEDER POR TESTAMENTO :.............................................................................14
3.5 CLASIFICACIÓN DEL TESTAMENTO :.....................................................................................................14
TESTAMENTO MILITAR:........................................................................................................................16
TESTAMENTO MARITIMO:...................................................................................................................16
TESTAMENTO EN LUGAR INCOMUNICADO:....................................................................................16
TESTAMENTO DEL PRESO:...................................................................................................................16
3.6 FORMAS DE TESTAR PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO CIVIL:.....................................................................17
TESTAMENTO MANCOMUNADO:.......................................................................................................17
TESTAMENTO POR COMISARIO O POR MANDATO:........................................................................17
TESTAMENTO POR CONTRATO DE SUCESION RECIPROCA:.........................................................17

125     
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. ob. cit. página 75.

52
Derecho Sucesorio
TEMA NO.4 LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA................................................................................... 17

4.1 ORIGEN HISTÓRICO DE LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA:.................................................................17


4.2 DEFINICIÓN DE SUSTITUCIÓN HEREDITARIA :....................................................................................18
4.3 NATURALEZA JURÍDICA......................................................................................................................19
4.4 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA :.........................................................................19

TEMA NO. 5 LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA............................................................................ 19

5.2 CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA:................................................................................19


5.3 FORMAS DE ACEPTACION:.........................................................................................................19
5.5 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA: .............................................................................21
REGULACION EN EL CODIGO CIVIL GUATEMALTECO:...........................................................21

TEMA NO. 6 LA RENUNCIA DE LA HERENCIA.................................................................................. 21

6.1 DEFINICIÓN DE RENUNCIA A LA HERENCIA:.....................................................................................21


6.2 SUS EFECTOS :.....................................................................................................................................22
6.3 REGULACIÓN LEGAL :.........................................................................................................................22

TEMA NO. 7 LOS LEGADOS .................................................................................................................... 22

7.1 DEFINICIÓN DE LEGADOS :.................................................................................................................22


7.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS LEGADOS :.......................................................................................23
7.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS :....................................................................................................23
7.3 ACEPTACIÓN , REVOCACIÓN Y RENUNCIA DE LOS LEGADOS :............................................................24

TEMA NO. 8 LA DONACIÓN POR CAUSA DE MUERTE .................................................................... 24

8.1 DEFINICIÓN DE DONACIÓN POR CAUSA DE MUERTE :........................................................................24


8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DONACIÓN MORTIS CAUSA :......................................................................24
8.3 ELEMENTOS DE LA DONACIÓN MORTIS CAUSA :...............................................................................25
8.4 REGULACIÓN LEGAL :.........................................................................................................................25

TEMA NO. 9 EL ALBACEAZGO .............................................................................................................. 25

9.1 DEFINICIÓN DE ALBACEA :.................................................................................................................25


9.2 CLASIFICACIÓN DEL ALBACEAZGO :..................................................................................................25
9.3 REQUISITOS PARA SER ALBACEA :......................................................................................................26
9.4 FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL ALBACEA :.................................................................................26
9.5. PLAZO DEL ALBACEAZGO : ...............................................................................................................26

TEMA NO.10 LA SUCESIÓN INTESTADA............................................................................................. 26

10.1 SU FUNDAMENTO :.............................................................................................................................26


10.2 CASOS EN QUE TIENE LUGAR :..........................................................................................................27
10.3 ORDEN DE LA SUCESIÓN INTESTADA :..............................................................................................27
10.4 LA SUCESIÓN MIXTA (PARTE TESTADA E INTESTADA ):..................................................................27

TEMA NO. 11 LA HERENCIA YACENTE ............................................................................................... 28

11.1 DEFINICIÓN DE LA HERENCIA YACENTE :........................................................................................28

TEMA NO. 12 LA HERENCIA VACANTE ............................................................................................. 28

53
Derecho Sucesorio
12.1 DEFINICIÓN DE HERENCIA VACANTE :.............................................................................................28
12.2 PROCEDIMIENTO DE LA HERENCIA VACANTE :................................................................................29

TEMA NO. 13 LA MASA HEREDITARIA Y LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA ..........................30

13.1 DEFINICIONES ...................................................................................................................................30


13.2 DEFINICIÓN DE PARTICIÓN HEREDITARIA:......................................................................................30
13.3 REGLAS JURÍDICAS DE LA PARTICIÓN :.............................................................................................31
13.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIÓN HEREDITARIA:....................................................................31
13.4 SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN.........................................................................................................32
13.5 RESCISIÓN Y NULIDAD DE LA PARTICIÓN . .......................................................................................32

TEMA NO. 14 EL PROCESO SUCESORIO TESTADO O INTESTADO ............................................. 33

14.1 DEFINICIÓN DE PROCESO SUCESORIO:............................................................................................33


14.2 CARACTERISTICAS DEL PROCESO SUCESORIO:...............................................................................33
14.3 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO SUCESORIO:..................................................................................34

PARTE .......................................................................................................................................................... 36

II..................................................................................................................................................................... 36

DEL DERECHO REGISTRAL GUATEMALTECO ................................................................................ 36

1. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN GUATEMALA:.............................................................. 36

1.1. ORIGEN:............................................................................................................................................. 36
1.2 CLASES DE REGISTROS :.....................................................................................................................37
1.3 CONCEPTO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD :...................................................................................38

TEMA NO.2 DEL DE DERECHO REGISTRAL Y SUS PRINCIPIOS ................................................. 40

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. ...........................................................................................................41


DEL TERCERO REGISTRAL. ............................................................................................................42
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. .............................................................................................................42
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. ..............................................................................................................43
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. ...............................................................................................43
PRINCIPIO DE INSCRIPCION. ...........................................................................................................43
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. .............................................................................................................44
PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO. ...............................................................................................44
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. .......................................................................................................44

TEMA NO. 3 TEORIA DEL TÍTULO Y MODO...................................................................................... 45

TEMA NO. 4 LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR ................................................ 45

4.1 DEFINCION. .....................................................................................................................................45


4.2 NATURALEZA JURIDICA..............................................................................................................45
TEORIA QUE LA ASIMILA A LA FUNCION JUDICIAL. .....................................................................45
TEORIA QUE LE ADJUDICA UNA NATURALEZA ADMINISTRATIVA............................................45
54
Derecho Sucesorio
TEORIA QUE AFIRMA QUE ENCUADRA EN JURISDICCION VOLUNTARIA. ................................46
4.3 EFECTOS DE LA FUNCIÓN CALIFICADORA :.......................................................................................46
4.4 CONCEPTO DE RECURSOS REGISTRALES :.........................................................................................46
4.5 DE LOS SISTEMAS REGISTRALES :......................................................................................................46
SISTEMA FRANCES..............................................................................................................................46
SISTEMA ALEMAN...............................................................................................................................47
SISTEMA SUIZO. ..................................................................................................................................48
SISTEMA AUSTRALIANO...................................................................................................................48
SISTEMA DIFUSIVO:...........................................................................................................................49
SISTEMA MEDIO: ................................................................................................................................49
SISTEMA CONCENTRATIVO:.............................................................................................................49
4.6 LIBROS QUE SE LLEVAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD :.........................................................49
4.7 DEL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UN DOCUMENTO EN EL REGISTRO:..............50
4.8 AUTOMATIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:................................51
4.8 ORGANIGRAMA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:......................................51
4.9 DE LA COMISION DE REFORMA REGISTRAL:........................................................................52
4.10 LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL...........................................................................................52

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