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Del derecho romano viene la denominación derecho civil, ius civile, al que Justiniano
caracterizó como el derecho de la ciudad, de los ciudadanos romanos, contraponiéndolo al
ius gentium, éste último que correspondía al derecho común de todos los pueblos, en
relación a Roma.
Modernamente ya no comprende el derecho público y el derecho privado conjuntamente,
ahora quedó como un derecho estrictamente privado. Su verdadera concepción se da a
través del Código de Napoleón, considerado como el primer Código Civil.
b). EVOLUCION:
“...se hace imprescindible al estudiar la rúbrica de nuestra materia, hacer un desarrollo
histórico del proceso seguido por la denominación, y su contenido desde sus comienzos hasta
nuestros días.
A) En el Derecho Romano la expresión ius civile se utilizó con cuatro significados totalmente
distintos:
a) Como Derecho Nacional. En este sentido fue famosa en las escuelas la
definición de Justiniano: «El Derecho que cada pueblo constituye exclusivamente
para sí y que es propio de los individuos de cada ciudad».
b) Como Derecho Privado. strictu sensu formando parte del Derecho en general,
que abarca el natural, el de gentes y el civil.
c) Como conjunto de leyes, plebiscitos, senadocunsultos, decretos de los
príncipes y autoridad de los jurisconsultos. En este tercer sentido el Derecho
civil se oponía al Derecho pretorio, introducido, como es sabido, por los edictos del
Pretor.
d) Finalmente, se llamó así a aquel Derecho que no podía recibir una denominación
especial.
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la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano, esta concepción -
fundamentalmente política - del Derecho Civil, cayó en desuso a lo que contribuyó no
poco el ius gentium, iniciándose un proceso de «privatización» del Derecho Civil que
continua en etapas ulteriores de su evolución histórica.
B) Durante la Edad Media, el término ius civile ya no se refiere a un mero Derecho nostrae
civitatis, sino que pasa a ser un sinónimo del Derecho Romano. Ser «civilista» era ser
«romanista». El Derecho civil se engarzaba directamente con el Derecho Romano que
aparecía como una legislación universal y común en cada pueblo. A ella se oponía el
llamado «Derecho Real» introducido y creado por los pueblos mismos en su ordenación
particular especialmente por las Pragmáticas de los Reyes.
A) A fines de la Edad Media y principios de la Moderna sigue el Derecho civil
comprendiendo tanto el Derecho público como el privado; pero pronto - y en base a la
potestad legislativa de la Iglesia - adquiere autonomía propia el Derecho canónico, y ya muy
cerca de la época de la Codificación, merced a un proceso de costumbres ya apuntado en
la Escuela de Bolonia, continuado por lo Glosadores y definitivamente confirmado después
de la Recepción del Derecho Romano, queda el término ius civile circunscrito
exclusivamente al campo del derecho privado.
B) En la Revolución francesa y en el movimiento científico inmediatamente posterior a
ella se consagra de una manera definitiva la total privatización del Derecho civil que para a
hacerse sinónimo del «Derecho privado de cada pueblo en particular».
C) Del tronco del Derecho Privado se desgajan el Derecho mercantil, el Derecho agrario, el
inmobiliario, registral o hipotecario - que sin independizarse estos últimos totalmente del
Derecho civil, del que constituyen una mera parte o aspecto, gozan de una cierta autonomía
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c). DEFINICION:
Es el conjunto de normas justas y coactivas de carácter privado, que regulan las relaciones
de asistencia, autoridad y ovediencias más generales en la vida del los hombres, como
miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia
dentro del contexto social, en las que las personas que intervienen aparecen como simples
particulares, independientes de su profesión, clase social, condición o jerarquía.
1 Puig Peña, Federico. “COMPENDIO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL” Tomo I. Madrid, España 1,976.
Págs. 18 y 19.
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La palabra civil surge de “civitas” voz latina que significa de la ciudad o relativa a la ciudad,
encendiéndose al Derecho Civil como el Derecho de la ciudad.
d). UBICACIÓN
El Derecho Civil lo ubicamos en el Derecho Privado de carácter general o común que
disciplina las relaciones de los particulares.
e).CRONOLOGIADECODIFICACIÓN.
Para el cual se debe tener un conocimiento científico (por lo menos es Abogado y Notario)
para crear el código, esto se debe de hacer agrupando las normas en solo sentido y una
sola época.
f). PLANESOSISTEMASDELDERECHOCIVIL
Los cuales podemos mencionar dos:
a. Romano Frances (Jurisconsulto Gallo) según este plan el Derecho Civil
giraba alrededor de las personas y lo dividían de la siguiente forma: * Personas;
* Cosas y * Aciones,
b. Germano (Jurisconsulto Savigni) según este plan el Derecho Civil giraba
alrededor de los bienes materiales y lo dividían de la siguiente forma: * Parte
General o Introductoria; * Derechos Reales; * Obligaciones; *Familia y *
Sucesiones.
g). COPILACIONDELDERECHOCIVIL:
Es la agrupación de normas de diferente índole, por ejemplo:
Primer Código Civil Dto. 175 08/03/1877 Presidente Justo Rufino Barrios
Segundo Código Civil Dto. 2009 13/03/1933 Presidente
Tercer Código Civil Dto. 106 14/09/1963 Presidente Enrique Peralta Azurdía.
a). DEFINICIONDEPERSONA:
Es todo ser o entidad suseptible de ser sujeto de derechos y ente capaz de adquirir
derechos y contraer obligaciones.
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b). CLASIFICACIONDELASPERSONAS:
1. Individuales: Es la persona física o natural, es decir, seres humanos sujetos de
derechos y obligaciones. Ej. El Hombre.
2. Colectivas o morales: Son aquellas entidades formadas para la realización de un
fin permanente y colectivo de los hombres a la que el derecho objetivo reconoce
capacidad que les permite tener derechos y obligaciones. Ej. Sindicatos,
municipalidades, universidades, etc.
Es la aptitud que la ley confiere a una persona para ser sujeto de derechos y
obligaciones, que también opera como una condición (sine qua non) que el Derecho
exige y confiere para entrar al mundo jurídico.
b). TEORIASQUEDETERMINANCUANDOPRINCIPIALAPERSONALIDAD:
1. Del Nacimiento: Plantea que la persona adquiere la personalidad al nacer. La
mantiene el Código Alemán, Suizo, Austriaco, Portugués, etc.
2. De la Concepción: Esta teoría sostiene que el hombre existe debido a la
concepción y reconoce el inicio de la personalidad a partir del momento de la
concepción
3. De la Viabilidad: Sostiene que además del nacimiento es necesario que el nacido
tenga la aptitud sicológica para seguir viviendo fuera del vientre materno por sí
solo, en condiciones de desarrollarse. Teoría mantenida por el Código Francés e
Italiano.
4. Teoría Ecléctica: Acepta el origen de la personalidad en el nacimiento pero
reconociendo derechos del concebido. Constituye una amalgama de las teorías
anteriores. El Código Civil en su articulo 1 Guatemalteco acepta esta teoría.
c). TEORIA QUE ADOPTA NUESTRO CODIGO CIVIL (ORIENTACIÓN DEL CODIGO CIVIL
NACIONAL.
La Teoria Ecléptica según el articulo 1 del Código Civil.
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problema de quien de los nacidos tiene más derechos. Art. 2 Código Civil.
e). CONMORENCIA:
Nuestra legislación prevé que si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se
pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo,
sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. (Artículo 3. Código Civil).
CAPACIDADEINCAPACIDADCIVILDELASPERSONASINDIVIDUALES:
a). DEFINICIÓN:
Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona tiene para ser titular como
sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas o bien ejercitar sus derechos y cumplir sus
obligaciones personalmente.
b) CLASIFICACIÓN:
De Goce o de Derecho: Es la aptitud derivada de la personalidad, que toda persona
tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Art. 1 del
Código Civil.
De Ejercicio o de Hecho: Es la capacidad de adquirir y ejercitar por si los derechos y
asumir por si obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad; el Código Civil
establece en el artículo 8 1ª mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
c) CAUSASQUEMODIFICANLACAPACIDAD:
a) Causas que limitan la capacidad de ejercicio:
Sexo (Art. 89 inciso 2º. Del Codigo Civil)
Edad (Art. 8 del Codigo Civil)
Estado Civil ( Art. 369 del Codigo Civil)
Nacionalidad (Art. 96 del Código Civil)
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Domicilio (Art. 32 del Codigo Civil) Parentesco (Art. 283
y 1792 del Codigo Civil) Enfermedad fisica o mental (Art.
9 al 14 del Codigo Civil)
Sentencia Penal Condenatoria (Art. 392 del Código Procesal Penal)
Concurso y quiebra (Art. 347 y 379 Código Procesal Civil y Mercantil.
b) Causas Derivadas de Vínculos Sociales o Condición Jurídica de las personas:
- Territorio: domicilio, residencia, ausencia.
- Familia: capacidad del marido y la mujer, parentesco.
- Ciudadanía: nacionalidad y extranjería.
INCAPACIDAD:
a). DEFINICIÓN:
Es la falta de aptitud para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en negocios
juridicos por si misma, es el estado especial en que se encuentra una persona privada de su
capacidad de ejercicio. Art. 9 del Codigo Civil.
b). CLASIFICACIÓN:
a) Incapacidad Absoluta: cuando impide totalmente la facultad de obrar, es decir, que no
puede ejecutar sus derechos y no puede desenvolverse de ninguna forma. Por ejemplo los
mayores de edad que adolecen de efenmedades mentales que los priba de dicernimiento.
Art. 9 del Codigo Civil.
b) Incapacidad Relativa: Es la que limita determinado actos, por dejar en libertad para
realizar los restantes negocios juridicos y puede subsanarse con la asistencia, autorización
o concurso de un represntante legal. Por ejemplo la esposa no puede realizar el
contrato de compra venta con el esposo. Art. 10 del Codigo Civil.
c) Incapacidad Legal: es el estado especial en que se alla la persona a la que apesar de
ser capaz naturalmente tiene prohibido por la ley actuar en derecho (Art. 9 del Codigo
Civil).
d) Incapacidad Natural: Es cuando por la propia disposición de la naturaleza el sujeto se
encuentra incapaz.
c). DECLARACIÓNJUDICIALDELESTADODEINTERDICCIÓN:
Es la declaración judicial del estado de incapacidad de una persona mayor de edad, la que
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debe de ser dictaminada por un tribunal y que le limita el ejercicio para la realización de la
vida civil y privada.
Que puede ocacionar los siguientes efectos:
Que se le nombre un Tutor o representante.
La suspención absoluta para el ejercicio de sus derechos civiles.
La suspención de sus atribuciones según el estado civil.
Por quien puede ser solicitada:
Por la Procuraduría General de la Nación.
Por los parientes del incapacitado.
Por las personas que tengan contra él algúna acción que deducir.
d). REGULACIÓNLEGAL:
Artículos 9 al 14 del Codigo Civil y del 406 al 410 del Código Procesal Civil y Mercantil.
a). DEFINICIÓN:
Es la situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la familia, a
la sociedad y ante la nación, que influye en sus facultades, capacidad y obligaciones.
b). CARACTERÍSTICAS:
a) Personalismo: significa que solo las personas individuales o físicas tienen estado civil y
éste muere cuando muere la persona
b) Oponible: (erga omnes) Que puede oponerse a todas las personas
c) No Patrimonial: que no se puede valorar en dinero
d) Indivisible: que no se puede dividir
e) Imprescriptible: que no se puede perder ni adquirir con el transcurso del tiempo
f) Intransferible: que no se puede transmitir.
g) Irrenunciable: que no se puede renunciar simplemente al estado civil.
h) Inalienable: no se puede vender o comprar ni enbargar
c). MEDIOSDECOMPROBACIÓN:
Las certificaciones de las actas del Registro Civil. Prueban el estado ciivl de las personas.
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Art. 371 Código Civil.
d). POSESIONNOTORIADEESTADO:
Es el conjunto de circunstancias de hecho (Filiación y el parentesco entre una persona y la
familia a la que pretende pertenecer) que cuentan con valor de derecho en relación con el
estado civil de las personas.
Se deba probar mediante la realidad; por el uso habitual del apellido del progenitor; que el
progenitor haya tratado al demandante como hijo al proporcionarle alimentación, educación
y reconocerlo como hijo públicamente.
e). ACCIONESDELESTADOCIVIL:
Es la facultad que tiene toda persona de acudir a un tribunal para hacer cesar el estado civil
que una persona se atribuye ilegalmente en la constitución, destrucción o declaración del
mismo. Ejemplo:
La acción o reclamo del estado para que se se establesca, modifique o
extinga.
Acciones contra las actas del registro Civil para pedir su rectificación,
nulidad o cancelación.
Acciones o asesoría del Estado para mantener en la psopesión o
reintegrarla al que la haya perdido.
a).DEFINICIONDELNOMBRE:
Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales. Es el
principal elemento de identificación y sirve para diferenciar a cada persona de las demás.
Art. 4 Código Civil.
Como se forma el nombre:
Pronombre: es el nombre propio o de pila Ej. Jorge Luis
Patronímico: Apellido Familiar Ej. Medina López.
b). ORIGENYDEFINICION
ORIGEN
Expresión de una necesidad sentida, el nombre ha sido objeto de larga y cambiante evolución
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hasta alcanzar las formas ahora conocidas.
En épocas remotas, constaba de una sola palabra, y no era transmisible ni significaba nexo
familiar alguno. (Ej. Jesus)
Los romanos idearon y regularon un sistema completo del nombre, que consistía en
integrarlo de la siguiente manera: prenombre (nombre propio o de pila), nombre (especie de
apellido común) y conombre (segundo nombre), utilizado por la escasez de prenombres
masculinos.
En la época moderna, el nombre propio y los apellidos constituyen la esencia de cada
sistema. Los nombre propios surgieron como denominaciones aisladas. Los apellidos, en
cambio, surgieron como derivaciones de nombre propios, por referencia a ciudades o
regiones, a colores, a minerales, a plantas, a características personales o por otra clase de
referencias, sin que sean escasos los apellidos de cuya derivación se desconoce el origen.
El nombre ha tenido y tiene tanta importancia que ha sido y es objeto de especial regulación
legal, caracterizándose por su obligatoriedad. Las disposiciones legales sobre el nombre
dejan prevista la forma subsanar errores de inscripción, variaciones o cambios en los
mismos, así como una cuidadosa protección en los casos de uso indebido o usurpación.
DEFINICIÓN
Es la Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones hamiliares y
sociales.
c). SOBRENOMBREYPSEUDONIMO
EL SOBRENOMBRE: (Alias o Apodo)
Es el impuesto a determinada persona por otra u otras, en expresión que se
generaliza, casi siempre con el objeto de poner de manifiesto una caracteristica
personal o cierta actividad a la cual se dedica. Ej. Colocho.
EL SOBRENOMBRE: (Etimologicamente Falso Nombre Artistas, literatos)
Es una autodenominación distinta del nombre verdadero nombre, creado y
popularizado por impulso propio. Ej. Pepé.
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establece que en interés de la persona en interés general y es para ella una
institución de policía la forma obligatoria de la designación de las personas.
2. Derecho de propiedad: Esta escuela sostiene que en virtud de que el nombre
pertenece a la persona a quien se le ha designado o por la ley le corresponde; no
obstante que otra u otras tengan el mismo nombre, que también les pertenece, es
lógico que sea considerado como un derecho de propiedad exclusivo e inviolable.
3. Atributo de la personalidad: Así es considerado por quienes opinan que la
persona no es un concepto creado por el Derecho, sino preexistente a este, que no
hace más que admitirlo, y reconocer sus calidades características.
4. Derecho de Familia: Esta opinión adhiere el nombre a la familia que lo usa, no
importando, o, dicho de otra forma, sin tener relevancia la repetición del mismo en
otra u otras familias, porque la filiación es determinante para su uso exclusivo, por lo
cual viene a ser «el signo interior distintivo del elemento del estado de las personas
que resulta de la filiación».
e). ACCCIONESQUENACENDELDERECHOALNOMBRE
f) CARACTERISTICAS
1. Oponible (Erga Omnes) Significa oponible a la colectividad.
2. Irrenunciable: significa que no se puede renuncia a él, pues todos tenemos la
obligación de identificarnos con un nombre.
3. Imprescindible: que no se pierde ni se adquiere con el transcurso del tiempo.
4. No tiene una estimación pecuniaria: que no se puede valorar en dinero y no se puede
comprar.
g). CAMBIODENOMBREEIDENTIFICACIONDEPERSONA
El artículo 6 del Código Civil establece que las personas no pueden cambiar de nombre
sino con autorización judicial, así como el Código Procesal Civil y Mercantil, en su
artículo 438 estipula que la persona que por cualquier motivo desea cambiar su
nombre, lo debe solicitar por escrito al juez de Primera Instancia, debiendo
expresar los motivos y el nombre que va a adoptar. Así mismo, cuando una persona
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use pública y constantemente nombre propio distinto al que aparece en su partida de
nacimiento o use incompleto su nombre, puede establecer su identificación mediante
el procedimiento de identificación de persona que consiste en una declaración jurada
hecha en Escritura Pública, y que se encuentra contemplado en el artículo
440 del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículo 18 del Decreto 54-77.
h). REGULACIÓNLEGAL:
Artículos 4, 5, 6 y 7 del Código Civil; 438, 439, 440, 441 y 442 del Código
Procesal Civil y Mercantil; 18, 19 y 20 del Decreto 54-77 del Congreso de la
República, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de
Jurisdicción Voluntaria.
a).DEFINICION
Es el lugar o circulo territorial donde se ejercitan los derechos y cumplen las
obligaciones, y constituye la sede jurídica y legal de la persona.
b). ELEMENTOSDELDOMICILIO
1. Elemento de carácter especial u objetivo: lo constituye la residencia que una persona
tiene en un lugar determinado y que esta a la vista de todas las personas.
2. Elemento de carácter intencional o subjetivo: consiste en el ánimo o intención de la
persona de permanecer en ese lugar.
3. Elemento de carácter temporal: Que consiste en la presunción de ese ánimo para la
residencia continua durante un año en el lugar.
c). CLASIFICACIÓN:
1. Voluntario o Real: se constituye voluntariamente el domicilio por el ánimo de permanecer
en él, ánimo que se presume, por la residencia durante un año en el lugar, cesando la
presunción si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte.
2. Domicilio Legal o Necesario o Derivado: el domicilio legal de una persona, es el lugar
en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente; Art. 36-37 del Código Civil.
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3. Domicilio especial, electivo o contractual: Castán lo define como el domicilio que se
escoge para la ejecución de un acto o una convención y agrega que, se funda en la facultad
que tienen las personas capaces de establecer en sus convenciones todas las cláusulas que
no contradigan a las leyes y a las buenas costumbres. Art. 40 del Codigo Civil
4. Domicilio Múltiple: se da cuando la persona vive en varios lugares, y la ley establece
que se le considera domiciliado en cualquiera de ellos. Ej. Cadena de almacenes en
varios departamentos. (Art. 34 C.C.)
La persona que no tiene lugar establecido como domicilio se le considera
domiciliada en lugar donde se encuentre.
d). DIFERENCIAENTREDOMICILIO,RESIDENCIAYVECINDAD:
1. Domicilio: es la circunscripción departamental. (Art. 12 del Codigo Proceal
Civil y Mercantil. Ej. Guatemala
2. Vecindad: Es la circunscripción municipal en que reside una persona. (Art. 41
C.C.) EJ. Villa Nueva.
3. Residencia: es el lugar que se reside, o sea en términos más precisos es la
casa de habitación o bien la parte de un edificio en que se reside. Ej. 3ª Avenidad
3-80 de la zona 1.
e). REGULACIÓNLEGAL:
Este se encuentra regulado en los artículos: 13, 14, 16 de la Ley del Organismo Judicial;
32 al 41, 83, 93, 240, 311, 314 numeral 9, 412 numeral 1, 427, 432 del Código Civil; 12,
14, 15, 17, 21, 299 segunda parte del Código Procesal Civil y Mercantil; y, 29 y 46 del
Código de Notariado.
a). DEFINICION
Es la condición de la pesona que se encuentra fuera de la republica y tiene o ha tenido
su domicilio en ella. Según el Código Civil en su artículo 42 tambien es ausente
para los efectos legales, que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se
ignora.
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b). CLASIFICACIÓN
1. Ausencia Marerial: Es la no presencia de una persona en su domicilio. Art. 42
1ª./p del Código Civil.
2. Ausencia Simple: se da cuando la persona se ausenta de su domicilio, pero su
paradero no es desconocido y no hay duda de su existencia. En cuyo caso la
persona que ha salido del país debe encomendar a otras su representación a través
de mandato, si no la ley lo considera ausente. Art. 42 2ª./P del Código Civil.
3. Ausencia calificada o Desaparición: se da cuando además de la no presencia
de la persona en su domicilio se ignora su paradero, se duda de su existencia,
que es una duda racional que nace de las circunstancias que haya hecho
desaparecer a la persona. Art. 64 del Código Civil.
c). DECLARACIÓNDEAUSENCIA:
Es el procedimiento mediante el cual un tribunal declara la ausencia de una
persona.
PRESUPUESTO:
1. Ausentarse de la República
2. Que tenga o haya tenido domicilio en el territorio
3. Que tenga derechos que ejecutar y obligaciones que cumplir
4. Que no haya nombrado mandatario que lo represente para que responda en el
juicio iniciado contra el ausente.
OBJETIVO
Nombrar un defensor judicial al ausente. teniendo como objeto nombrar defensor
judicial, para que lo represente en los casos siguientes:
Para responder de una demanda.
Hacer valer algún derecho en jucio.
Para la administración, guarda de sus bienes y cumplimiento de
sus obligaciones.
Declaración de muerte presunta.
Posesión definitiva de bienes del ausente.
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Mercantil; 8 al 11 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de
Jurisdicción Voluntaria, Decreto Legislativo 54-77.
a). DEFINICION
Son entes abstractos a los cuales el Estado les reconoce capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
Es una colectividad de personas o conjuntos de bienes que organizado para la
realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento del Estado como sujeto
de derechos y obligaciones.
b). CLASIFICACION
Doctrinaria:
a) Según su estructura:
Corporativas: Tiene como elemento básico una colectividad de individuos y
se rigen por voluntad propia; y
Instituciones: tiene una organización dirigida a un fin determinado y se rigen
por norma exterior o voluntad del fundador.
b) Según su encuadramiento estatal:
Públicas: Son públicas las que se encuadran en la estructura organizacional
del Estado, y
Privadas: las que se rigen por sus propias normas y persiguen fines de interés
particular.
c) Según su función:
Públicas o de Derecho Público: son las que participan en sus funciones,
en mayor o menor grado, de la potestad o autoridad del Estado. Ej.
Municipalidades y Universidades.
Privadas o de Derecho Privado: las que no tienen ninguna delegación de la
potestad pública, desempeñan una actividad de interés social o interés
particular, sean o no de naturaleza económica.
Clasificación Legal:
Instituciones
Fundaciones
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Asociaciones
Art. 15 del Código Civil acepta la división tripartita de las personas jurídicas:
Creación:
El acto de creación de toda persona jurídica está necesariamente precedido por un
proceso de volición, de uno o varios órganos estatales si se trata de la formación de un
ente de Derecho Público, o de una o varias personas individuales si se trata de la
formación de un ente de Derecho Privado. Cuando ese proceso formativo culmina en la
decisión de organizar y dar vida a una nueve persona jurídica, se procede, ya en los
caminos del derecho, a la elaboración de un proyecto de ley de un acta constitutiva, de
un proyecto de estatutos, o de una escritura pública, según la naturaleza de la misma.
Nombre:
Que sirve para diferenciar a las personas jurídicas unas de otras, evitar que se
confundan entre sí y evitar que se suscite un problema de tipo registral.
Capacidad:
Hace valer sus derechos y responder a sus obligaciones a través de su representante,
pues su personalidad es distinta a las de los socios individualmente considerados.
Puede ser una persona o varias o un órgano administrativo y adquiere su capacidad
después de haber sido inscrita en el registro correspondiente. El ejercicio de la
capacidad de una persona jurídica está encaminado especialmente al logro de los fines
para los cuales fue creada.
Domicilio:
En el documento que la origina se establece el lugar de la sede y donde deba cumplir
con sus obligaciones y ejercer sus derechos.
Extinción:
Cuando una persona jurídica va a extinguirse debe igual que en su creación llevarse a
cabo un procedimiento de varias etapas, entre las cuales está la liquidación, el
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cumplimiento de obligaciones pendientes y la decisión sobre el excedente.
d). REGULACIÓNLEGAL:
Artículos 15 al 31 del Código Civil y demás leyes relacionadas con la forma de
constitución, inscripción y extinción.
DERECHO DE FAMILIA
a). DEFINICION
Es el conjunto de personas que teniendo como base el matrimonio, concubinato, unión de
hecho o filiación se encuentran unidas por lazos de ascendencia y por la adopción.
b). DERECHODEFAMILIA
Conjunto de normas jurídicas de Derecho Privado y de interés público que regulan la
constitución, organización y disolución de las relaciones familiares.
c). SUUBICACIÓNENLASISTEMATICAJURIDICA
Se ubica dentro de la rama del Derecho Privado, porque este regula las relaciones
entre el Estado y los particulares en una relación de subordinación.
d). TESISDEANTONIOCICU
Didide al Derecho de Familia y lo enmarca ya no dentro del Derecho Publico o del
Derecho Privado, para este autor la dibición bipartita se convierte en tripartita, es decir
Derecho Público, Derecho Privado y Derecho de Familia.
DE LA FAMILIA
a). DEFINICION
Es una institución social por la que un hombre y una mujer su unen
legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear,
alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.
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b). NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO
Existen tres toerías o doctrinas que regulan, y explican cada una de ellas:
1. La doctrina del matrimonio como un contrato: Para la cual el matrimonio es un
contrato, es decir un acuerdo de voluntates entre dos personas que hacen surgir
derechos y obligaciones entre ellas. La objeción que existe a esta teoría es que el
contrato crea derechos y obligaciones de carácter económico, mientras que el
matrimonio genera derechos y obligaciones de carácter moral.
2. La doctrina del matrimonio como un acto jurídico: Esta doctrina toma como
base que existen actos jurídicos públicos y actos privados, los primeros con los
cuales actúa el Estado; los segundos los que son realizados por los particulares.
En el matrimonio se conjuntan ambos, es decir la participación del Estado a través
del funcionario que autoriza el matrimonio y la participación de los particulares o
contrayentes.
3. La doctrina del matrimonio como una institución social: Considera al
matrimonio como un entre creado y regulado por sus propias normas y reglas que
le han sido otorgadas por el Estado con el objeto de darle una seguridad social a
dicha institución.
c). CLASIFICACIONDELMATRIMONIO:
1. Matrimonio Religioso: Es el celebrado ante sacerdote o ministro de culto no
católico.
2. Matrimonio Civil: Es el celebrado ante la autoridad facultada para ello y que
obligatoriamente debe ser previo al religioso, por disposición de la ley.
3. Matrimonio Mixto: Surge como resultado de la existencia y reconocimiento de
los matrimonios religioso y civil, a manera de que en casos determinados uno u otro
surtan plenos efectos.
d). REQUISITOSLEGALESPARACONTRAERMATRIMONIO
1. Requisitos Personales: Se refiere a las personas que intervienen en el acto
matrimonial. En primer lugar encontramos a los contrayentes lógicamente hombre
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y mujer, mayores de edad, sin embargo en algunos casos puede autorizarse el
matrimonio del varón mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce años.
Además los contrayentes no deben tener impedimentos Dirimentes, es decir causa
que hagan insubsistente el vínculo matrimonial (art.88 c.c.) En cuanto al funcionario
que puede autorizar el matrimonio establece la ley que corresponde al Notario, al
Alcalde, Concejal, o Ministro de Culto debidamente autorizado. También pueden
comparecer testigos en el acto del matrimonio.
2. Requisitos Materiales: Los contrayentes deben de demostrar su identidad,
además de conformidad con el artículo 97 del código civil, es obligatorio una
constancia de sanidad para el contrayente varón y para la mujer solamente cuando
lo requiera el contrayente varón. Se debe de dar una constancia del acto a los
contrayentes y el aviso al registro civil dentro de los quince días hábiles a la
celebración del matrimonio.
3. Requisitos solemnes del matrimonio: La ley establece que el notario debe de
señalar día y hora para la celebración del acto matrimonial y en la ceremonia de
celebración dará lectura a los artículos 78 y del 108 al 114 del código civil; y además
recibirá de cada uno de los contrayentes su consentimiento de tomarse
respectivamente como marido y mujer y en seguida los declarará unidos en
matrimonio.
e). DEBERESYDERECHOSQUENACENDELMATRIMONIO:
1. Derecho a la vida en común,
2. Derecho a la relación sexual,
3. Derecho y obligación de procrear y alimentar a los hijos,
4. Obligacion de fifelidad y asistencia recíproca;
5. Derecho u obligación a los alimentos. Etc.
(Art. 108-115 C.C.)
f). CAPITULACIONESMATRIMONIALESYESPOSALES
Capitulaciones Matrimoniales:
Las constituyen el contrato en el que se estipulan las condiciones relativas a
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los bienes presentes y futuros de los contrayentes. Arts. 116-117-119 C.C.
Esponsales
Lo constituye la promesa que hacen hombre y mujer de contraer
matrimonio futuro; sin embargo, ésta no produce la obligación de contraer
matrimonio sino solamente, el resarcimiento de los daños y restitución de las
cosas donadas y entregadas, en caso de incumplimiento. Art. 80 C.C.
g). REGULACIÓNLEGALDELMATRIMONIO:
Del artículo 78 al 172 del Código Civil; 59 de la Constitución Política de la República.
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d) Del tutor y protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su
tutela o protutela;
e) Del tutor o protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado
bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas
de su administración;
f) Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de
los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración
pasare a otra persona;
g) Del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción.
c). INSUBSISTENCIADELMATRIMONIO
Resulta de la existencia de impedimentos dirimentes, que son prohibiciones cuya
violación produce la nulidad absoluta del matrimonio y este no nace a la vida jurídica.
Ej Casos de Impedimentos Dirimentes (Absolutos) Art. 88 C.C.
d). ANULABILIDADDELMATRIMONIO
Se da cuando el matrimonio nace a la vida jurídica pero se sancionará al funcionario
que lo autorice y dejará de existir. Art. 145 C.C.: es anulable el matrimonio:
Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción;
Del que adolezca de impotencia, siempre que por su naturaleza sea perpetua,
incurable y anterior al matrimonio;
De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo
Del autor, complice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge
sobreviviente;
e). DIFERENCIAENTREANULABILIDADEINSUBSISTENCIADELMATRIMONIO
En la insubsistencia el matrimonio no nace a la vida jurídica y en la anulabilidad del
matrimonio, éste si nace a la vida jurídica pero se sancionará al funcionario que lo
autorice.
En la anulabilidad debe haber parte legítima que la solicite, mientras que las
insubsistencia puede ser declarada de oficio.
La insubsistencia puede declararse en cualquier tiempo, y la anulabilidad tiene
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plazo específico de 6 meses a partir de la celebración del matrimonio y produce
consecuencias de Derecho.
g). REGULACIÓNLEGALDELMATRIMONIO:
Del artículo 88, 89, 144, 145 del Código Civil.
a). DEFINICION
Es la organización patrimonial que rige al matrimonio dentro de los
diversos sistemas legales adoptados en cada país.
b). REGIMENESECONOMICOSACEPTADOSPORELCODIGOCIVIL
1. Comunidad Absoluta de Bienes: (art. 122 c.c.) En éste régimen todos los
bienes aportados al matrimonio y los adquiridos durante el mismo pertenecen a la
comunidad conyugal y como consecuencia de ello se dividen por mitad al
disolverse o modificarse el matrimonio.
2. Separación Absoluta de Bienes: (art. 123 c.c.) En este régimen cada cónyuge
conserva la administración y propiedad exclusiva de los bienes que le pertenecen,
así como frutos productos y accesiones de los mismos.
3. Comunidad de Gananciales; (art. 124 c.c.) En este régimen, ambos cónyuges
conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio y de los
que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán
suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes: a)los
frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de
producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los
respectivos bienes; b)los que compren o permuten con esos frutos, aunque se haga
la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges; c)los que adquiera cada
cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria.
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SEPARACION
a). DEFINICIÓN
Es la interrupción de la vida conyugal sin ruptura del vínculo jurídico matrimonial, por
acto unilateral, por acuerdo mutuo o decisión judicial. Art. 154 C.C.
b). CLASIFICACION
1. Separacion de Hecho: Cuando uno de los cónyuges abandona el hogar
por su voluntad o de común acuerdo con el otro, a efecto de cesar la vida
común, sin mediar resolución Judicial; y,
2. Separación por Mutuo Acuerdo entre los conyuges: La cual no podrá
pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se
celebró el matrimonio, y concurre el consentimiento de ambos cónyuges.
3. Por Voluntad de uno de los Cónyuges por causa dereminada (Legal:
Es la declarada judicialmente y modifica en matrimonio , por cuanto hace
desaparecer el animo de permanencia y de la vida en común.
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d). EFECTOSDELASEPARACIÓN
1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyuga
b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable
c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya petición de la
parte interesada. Art. 159 C.C.
DIVORCIO
a). DEFINICIÓN
Es la institución por medio de la cual se rompe y disuelve en absoluto el matrimonio
legítimamente contraído y deja a los cónyuges en librertad de contraer nuevo
matrimonio.
b). CLASIFICACIÓN
1. Por Mutuo Acuerdo de los conyuges: Es aquel en el que interviene la voluntad
de ambos cónyuges para disolver el vínculo matrimonial, fijando ellos mismos las
bases de su divorcio y únicamente el juez velará porque no se viole la ley.
2. Por Voluntad de uno de los Cónyuges: Es el que se decreta a partir de la
existencia y comprobación de las causales determinadas por la ley para la
disolución del matrimonio.
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5. Que la mujer de a luz a un hijo concebido antes del matrimonio, si el marido no
tuvo conocimiento.
6. Incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos.
7. Negación de Asistencia y alimentación.
8. Hábitos de juego o embriaguez y uso de estupefacientes.
9. Denuncia calumniosa de un cónyuge a otro,
10. Enfermedad grave, contagiosa e incurable
11. Esterilidad incurable posterior al matrimonio.
12. Enfermedad Mental
13. Separación de personas declarada en sentencia firme.
d). EFECTOSDELDIVORCIO:
1. Efectos Civiles:
a) Liquidación del patrimonio conyuga
b) Derecho de Alimentación a favor del Cónyuge inculpable
c) Suspensión o pérdida de la Patria Potestad, cuando haya petición de la
parte interesada. Art. 159 C.C.
2. Efectos Propios del Divorcio:
a) Disolución del Vínculo conyugal
b) Libertad para contraer nuevo matrimonio. Arts. 426-434 cpcym
e). DIFERENCIASENTRESEPARACIONYDIVORCIO:
La separación sólo modifica el matrimonio, y el divorcio lo disuelve
En la separación se produce solamente la interrupción o suspensión de la vida
conyugal, y los cónyuges quedan en libertad de contraer nuevas nupcias.
F) REGULACIÓNLEGAL:
Artículos del 153 al 172 del Código Civil; del 426 al 434 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
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a). DEFINICIONYELEMENTOS:
DEFINICIÓN
Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para
contraer matrimonio, siempre que exista hogar y vida en común, se haya
mantenido constantemente por mas de tres años ante familiares y relaciones sociales
cumpliendo con los fines del matrimonio.
ELEMENTOS:
Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio,
Siempre que exista hogar y vida en común,
Ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines del matrimonio.
c). DIFERENCIAS
MATRIMONIO UNION DE HECHO
a) Acto constitutivo a) Acto declarativo
b) Disolución ante juez b) Cese ante Notario
c) No necesita tiempo c) 3 años de convivencia
d) Celebrado por Ministro/Culto a) Un Ministro no la puede declarar
e) No puede declararse la unión/ e) Pueden contraer matrimonio
Hecho.
d). CESEDELAUNIONDEHECHO
Puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma
que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155
del código civil, para la separación y el divorcio, en cuyo caso la cesación deberá ser
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declarada judicialmente.
a). DEFINICION
PATERNIDAD
Relacion paternal que une al padre con el hijo.
PATERNIDAD
Relacion paternal que une a la madre con el hijo.
FILIACIÓN
Es el vínculo que se establece entre padres e hijos; y tiene por objeto establecer si
el hijo lleva o no el apellido del padre, para hacer nacer los deberes de éste en la
patria potestad, como son la alimentación, educación y auxilio.
b). CLASIFICACION DE LA FILIACION:
1. Legítima o Matrimonial: Es la que nace de la relación entre los padres e
hijos, en el marco legal y normal del matrimonio.
2. Legítima Impropia o Legitimada: Es la de los hijos cuyo nacimiento se da
en la fase final o inicial del matrimonio: Hijo concebido antes del matrimonio,
pero nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio.
Hijo concebido dentro del matrimonio, pero nacido dentro de los
300 días después de la disolución del matrimonio.
3. Ilegítima o Extramatrimonial: La tiene el hijo concebido y nacido fuera del
matrimonio, en unión no declarada.
4. Civil o Adoptiva: Es la que nace de la adopción, solamente entre
adoptante y adoptado.
C. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD
1) El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, se
presume hijo del marido, si éste no impugna su paternidad. La impugnación no
tendrá lugar si:
Antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez.
Estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el Registro
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Civil, firmó o consintió a su nombre la partida de nacimiento.
Por documento público o privado, el hijo hubiere sido reconocido.
2) Art. 202 C.C. la filiación del hijo nacido después de los 300 días de la
disolución del matrimonio, podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre
tendrán también derecho para justificar la paternidad de aquel.
2) Art. 203 C.C. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o
nacido durante el matrimonio, alegando adulterio de la madre, aún cuando ésta
declare en contra de la paternidad del marido, salvo que se le hubiere ocultado el
embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso, sí podrá negar la paternidad..
3) La impugnación de la paternidad es personalisima, sin embargo los herederos
pueden continuarla. Arts. 205-206-207 C.C.
d). INVESTIGACIÓNDELAPATERNIDADYMATERNIDAD:
La Maternidad es un hecho susceptible de prueba directa y por consiguiente
perfectamente conocida. La paternidad es un hecho que no puede probarse en forma directa
sólo se presume, para determinar quien es el padre primero se investiga quien es la madre, porque
es a través de ella, que se llega con ciertos elementos a determinar quien es el padre, se exceptúa
el caso cuando el hijo aparece en el acta de nacimiento como de madre desconocida y existe el
reconocimiento expreso del padre o a través del juicio de investigación el juez la declara.
e). FORMASDERECONOCIMIENTO:
En partida de nacimiento
Por acta especial o reconocimiento posterior
Por escritura pública
Por testamento
Por confesión judicial declaración ante el juez aceptando la
paternidad
En los casos de Escritura Pública, testamento y confesión judicial debre presentarse
al Registro Civil el testimonio o certificación en que conste el reconocimiento, para
su anotación en la partida de nacimiento. Si el padre es menor de edad, puede
reconocer al hijo el padre o el abuelo. La madre menor si puede hacerlo. Puede ser
Voluntario: Es la declaración de voluntad espontánea del padre. Forzoso o
Judicial: Cuando el padre se niega a reconocer al hijo, la madre y el hijo pueden
demandar ese reconocimiento en cualquier tiempo.
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f). REGULACIÓNLEGAL:
Del artículo 199 al 227, 229 y 234 del Código Civil; 435 al 437 del Código
Procesal Civil y Mercantil.
b). FERTILIZACIÓNIN-VITRO
Es la inseminación artificial de laboratorio. Niño probeta.
c). FECUNDACIÓNINTRAUTERINA?
Es la que se da en la mujer directamente.
d). MADRESSUSTITUTAS:
Es cuando se alquila en vientre para la concepción de un niño.
e). EFECTOSLEGALESENELDERECHODEFAMILIAGUATEMALTECO.
Si hay oposición del marido; hay o no adulterio, hay o no motivo de divorcio;
Si ha habido o no consentimiento de la mujer, hay o no violación;
f). LEGISLACIÓNCOMPARADA.
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a). DEFINICION
Es el derecho y deber de los padres de representar legalmente al menor o
incapacitado en los actos de la vida civil y administrar sus bienes.
b). ELEMENTOS
Derecho y deber de los Padres
De representar legalmente al menor o incapacitado.
En todo los actos del la vida civil y administración de sus bienes.
c). CONTENIDODELAPATRIAPOTESTAD
El derecho de los padres de representar legalmente al menor o incapacitado en
todos los actos de la vida civil y Administrar sus bienes.
Están obligados los padres a cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y corregirlos,
empleando medios prudentes para corregirlos
c). SUSPENCIÓN,PÉRDIDA,TERMINACIÓNYREHABILITACIÓN.
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restablecida la patria potestad por juez en los siguientes casos: Cuando las causas
de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren por cualquier delito
contra las personas o bienes de los hijos; Cuando en el caso del delito cometido en
contra del otro cónyuge, a que nos referimos en la perdida, no haya habido
reincidencia y hubieren existido circunstancias atenuantes; Cuando la rehabilitación
fuere pedida por los hijos mayores de catorce años o por su tutor, siempre que la
causa de la perdida de la patria potestad, no fuere por cometer delito contra las
personas y los bienes de los menores.
a). DEFINICION
Es el vinculo jurídico entre dos personas que por razon de la consanguinidad,
afinidad o adopción, que origina de manera constante consecuencias de Derecho.
a). CLASESDEPARENTESCO:
1. Parentesco Consanguíneo o Natural: Es el que existe entre personas que
descienden de un mismo progenitor.
2. Parentesco por Afinidad: Es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus
respectivos parientes consanguíneos
3. Parentesco Civil: Es la relación jurídica entre adoptante y adoptado.
c). SISTEMASPARACOMPUTARELPARENTESCOLINEAYGRADO.
Sistema para computar el parentesco
a. El Civil
b. El Canónico
1. Grados: Es cada generación que separa a un pariente de otro es decir que
cada generación constituye un grado.
2. Línea: Es la suseción de grados procedentes de un ascendiente común. Y esta
puede ser:
a) Línea Recta: Es la relación jurídica entre personas que descienden unas
de otras, sin límite de grado y puede ser descendiente o ascendiente.
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b) Línea Colateral o Transversal; Es la relación jurídica entre personas que
descienden de un progenitor común hasta el cuarto grado; y puede ser Igual
o desigual.
a).DEFINICION
Es el acto jurídico de asistencia social, por el que el adoptante toma
como hijo propio, a un menor que es hijo de otra persona.
b). CLASESDEADOPCION
1. Adopción Simple o débil, con efectos limitados de la adopción, es la adopción
por uno de los cónyuges; y,
2. Adoción Plena o fuerte: crea vínculos fuertes entre el adoptado y adoptantes, se
da por los dos cónyuges.
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asentado su nacimiento el menor, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento.
d). CESACIÓN:
La adopción termina:
1. Por mutuo consentimiento entre adoptante y adoptado, cuando éste haya cumplido
la mayoría de edad; y
2. por revocación.
d). REVOCACIÓN:
La adopción puede revocarse:
3. Por atentar el adoptado contra la vida o el honor del adoptante, su cónyuge,
ascendientes o descendientes;
4. Por causar maliciosamente al adoptante una pérdida estimable de sus bienes;
5. Por causar o denunciar al adoptante imputándole algún delito, excepto en causa
propia o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge; y,
6. Por abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo o
necesitado de asistencia.
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b). CLASESDETUTELA
1. Tutela Legítima: Es la que se confiere por presunción de cariño, a las
personas de parentesco próximo con el menor o incapaz Art. 299
2. Tutela Testamentaria: es la que se instituye en testamento, designando a la
persona encargada de la tutela. Art. 297
3. Tutela Legal: La ejercen los directores y supervisores de establecimientos de
asistencia social sobre los menores e incapacitados internados en el mismo. Art.
308 C.C.
4. Tutela Judicial: Procede cuando no existe tutor legítimo ni testamentario, el
juez nombra tutor. Art. 300
5. Tutela Específica: Se da cuando surge conflicto de interés entre varios
pupilos sujetos a una misma tutela, el juez nombra. Art. 306 C.C
6. Tutela Especial: Se da cuando surge conflicto de interés entre tutor y el
protutor sujetos a una misma tutela, el juez nombra.
c). REGULACIONLEGAL
Artículos 293 al 351 del Código Civil
a). DEFINICION
Es la obligación impuesta a una persona de suministrar a otra todo lo necesario
para su subsistencia, en virtud de una relación de consanguinidad o matrimonio.
Comprende: Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica y educación en la minoría de edad.
b). ELEMENTOS
Alimentita. Es la persona obligada a darle lo necesario a otra (alimentado)
persona para susbsistir, en virtud del parentesco consanguíneo.
Alinentado: Es la persona veneficiaria de los alimentos proporcionados por el
alimentista para su susbsistencia.
c). FUNFAMENTO
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Artículo 278 del Codigo Procesal Civil.
d). CARACTERISTICAS
1. Es una obligación recíproca;
2. Es personalísima;
3. Es intransferible;
4. Es inembargable el derecho correlativo;
5. Es inprescriptible;
6. Es instransigible;
7. Es proporcional;
8. Es divisible;
9. Crea un Derecho Preferente;
10. No es compensable ni renunciable;
11. No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.
a). ORIGENYTERMINACIONDELAOBLIGACIÓNALIMENTARIA:
Ogigen: El derecho de alimentos puede provenir de la ley, de testamento o de contrato. Por
principio general, proviene de la ley. Sin embargo, por ley o por testamento o por contrato,
puede crearse la obligación alimenticia respecto a personas no comprendidas en la
enumeración legal, respecto a personas no ligadas por parentesco alguno o por parentesco
que no les obligara legalmente a suministrarse alimentos. Tratándose, por supuesto, de
casos excepcionalísimos, que se rigen, conforme al artículo 291 del Código Civil, por las
disposiciones legales sobre la materia, salvo lo pactado u ordenado por el testador o por la
ley. (ha de entenderse que se trataría de una ley especial).
Terminación: La obligación alimenticia puede quedar en suspenso o desaparecer,
terminar. En el primer caso, la exigibilidad de la misma queda en potencia, latente,
subordinada a la desaparición de las causas que motivaron la suspensión; en el segundo, la
exigibilidad se extingue por haber terminado la obligación o por la muerte del alimentado.
a). ORDENDEPRESTACIÓNDEALIMENTOS:
1. A su cónyuge;
2. A los descendientes del grado más próximo;
3. A los ascendientes, también del grado más próximo; y,
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4. A los hermanos.
a). DEFINICION
Es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la
protección del hogar y sostenimiento de la familia
b). REQUISITOSLEGALESPARALACONSTITUCIÓN:
1) Se requiere la aprobación judicial y
2) Su inscripción en el Registro de la Propiedad, previo los trámites que fije el Código
Procesal Civil y Mercantil.
d). REGULACIÓNLEGAL:
Artículos del 352 al 368 del Código Civil; 444 al 456 del Código Procesal Civil y Mercantil;
a). DEFINICION
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Es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos concernientes
al Estado Civil de las personas.
b). EVOLUCIÓN
c). PRINCIPIOSQUELOINFORMAN
1. El de fe pública,
2. Gratuidad,
3. Publicidad,
4. Autenticidad,
5. Ccerteza jurídica.
d) ORGANIZAN
Art. 373 y 374.
"Los Registros del Estado Civil, se llevarán en cada municipio y estarán a
cargo de un registrador nombrado por la corporación municipal.
Los agentes consulares de la república en el extranjero llevarán el registro de
los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y defunciones de los
guatemaltecos residentes o transeúntes en los países que ejerzan sus funciones,
enviarán certificación de cada asiento dentro de los 8 días a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Y las clases de registros que regula el código civil son
1. Registro de Nacimientos;
2. Registro de Defunciones;
3. Registro de Matrimonios;
4. Registro de Reconocimiento de Hijos;
5. Registro de Tutelas;
6. Registro de Extranjeros domiciliados y naturalizados;
7. Registro de Adopciones
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8. Uniones de Hecho;
9. Registro de Personas Jurídicas
10. De capitulaciones matrimoniales;
11. De insubsistencia y nulidad del matrimonio;
DERECHOCIVILII
a). DEFINICIÓN:
Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona; deudas y obligaciones
de índole económica.
b) DOCTRINAS:
1. Teoría clásica o del patrimonio personalidad: Dice que el patrimonio es la
emanación de la personalidad y la potestad jurídica de que está investida una
persona como tal.
2. Teoría Moderna o del Patrimonio Afectación: Esta teoría ve en el patrimonio
una universalidad que descansa sobre la común destinación de los elementos que
la componen.
c). ELEMENTOSDELPATRIMONIO
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1. Derechos Reales: El derecho real, es el poder jurídico que se ejerce en forma
directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo
este poder jurídico oponible a terceros; consiguiente son elementos del derecho
real:
a) La existencia de un poder jurídico,
b) La forma de ejercicio de este poder en relación directa e inmediata entre el
particular y la cosa,
c) La naturaleza económica del poder jurídico que permite aprovechamiento
total o parcial de la misma,
d) La oponibilidad respecto a terceros para que el derecho se caracterice como
absoluto, valedero erga omnes.
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porque todo derecho real se resuelve en una relación jurídica entre sujeto
activo y pasivo.
d). INDIVISIBILIDADDELPATRIMONIO:
Toda persona sólo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más
patrimonios. El patrimonio es indivisible, es una universalidad de derechos y
obligaciones, tiene el atributo de la unicidad. Los derechos y obligaciones que
corresponden a un sujeto tendrán que agruparse, vincularse y referirse a una persona,
constituyendo un todo. De lo expuesto se desprende que como la persona puede tener
diversos fines jurídico-económicos por realizar, o que el derecho puede afectar en un
momento dado un conjunto de bienes para proteger ciertos intereses, tales como
lograr el patrimonio familiar o el fondo mercantil, como también lograr la continuidad
jurídica de la personalidad y del patrimonio en los casos de ausencia y sucesión
hereditaria. Pueden conforme esta doctrina, existir distintos patrimonios en una
persona, como masas autónomas de bienes, derechos y obligaciones, derogándose
por consiguiente el principio de indivisibilidad. Esta excepción se mantiene dentro de
las características principales, necesariamente debe tener un patrimonio y solamente
pueden tener bienes las personas. En este sentido PLANIOL, RIPERT Y PICARD
sostienen que no se mantiene en sus límites clásicos la doctrina del Patrimonio-
Personalidad, no se llega al extremo de aceptar la tesis moderna, sino que sigue
siendo el eje tanto para régimen de los bienes como para el de las sucesiones, el
concepto clásico de Patrimonio-Personalidad, pero con la modalidad de que no se
admiten como principios absolutos la inalienabilidad ni la indivisibilidad. El concepto
de Patrimonio Personalidad no nos da una explicación satisfactoria de un conjunto de
instituciones reconocidos en el derecho, ante lo anterior, para darle explicación a
instituciones de importancia nace la teoría que considera al patrimonio como:
Definición: Patrimonio, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, afectados
a la realización de un fin jurídico-económico que le da autonomía propia y que permite
la existencia de un régimen jurídico especial, para darle también fisonomía distinta
en el derecho, a esa masa autónoma de bienes”. Cuando el fin es jurídico-
económico, es decir, cuando la separación dentro del patrimonio ordinario de la
persona la regula el derecho, para conseguir una finalidad tanto jurídica como
económica y crea una institución especial para este fin, organizando un régimen
distinto, encontramos el patrimonio de afectación Ej, Patrimonio Familiar: El derecho
considera necesario para la conservación de la
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familia, su creación. Hay un fin económico y además un fin reconocido por el derecho.
Al reconocer ese fin se hace necesaria una reglamentación jurídica que le da
autonomía al conjunto de bienes que lo constituyen, protegiendo los bienes,
declarandolos inalienables, inembargables, prohibe se constituyan derechos reales
sobre los mismos, reconoce un minimun de bienes del patrimonio, dentro del
patrimonio del jefe de una familia para proteger ésta. Sociedad conyugal: Existe
una finalidad jurídico-económica reconocida y protegida por el derecho. Hay por
consiguiente autonomía en tal conjunto, que en nuestro derecho se constituye como
el Régimen Económico del Matrimonio. Patrimonio del Ausente: Existe una
finalidad de orden jurídico como es la conservación de los bienes de la persona que
en un momento no se sabe si existe y en dónde se encuentra. El derecho organiza
ese patrimonio para conservarlo y nombrar un representante. Esta sustitución
provisional debe ser transitoria, luego también debe procederse a la declaración de
ausencia para encomendar la administración de los bienes a los presuntos
herederos. Posteriormente debe venir la presunción de muerte del ausente a efecto
de regular al patrimonio del mismo bajo el régimen hereditario abriéndose la
sucesión para conceder la posesión a los presuntos herederos y garantizar a los
acreedores del ausente; pero este tampoco es definitivo, se necesita tener la certeza
de su muerte para operar la transmisión hereditaria en definitiva; hasta entonces el
patrimonio del ausente se convierte en patrimonio del heredero, pero, además se
acepta la posibilidad de que aparezca el ausente y exija la restitución de sus bienes.
Todo ello va afectando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, lo mismo
para el patrimonio que existe en el concurso, en la quiebra o en el fundo mercantil.
e). SUBROGACIÓNREAL:
Las adquisiciones producen el desprendimiento de un bien, el cual se transmite, pero
se recibe en compensación un equivalente económico, de tal manera que no se causa
merma sensible en el equilibrio patrimonial, por ello los patrimonios deben quedar
económicamente intactos en las adquisiciones a título oneroso, produciendo una
propia Subrogación Real. El supuesto típico es la compra-venta. En las adquisiciones
a título gratuito, se produce la transmisión, sin ninguna contrapresentación que
produzca equivalente patrimonial. Ej. La donación.
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a). Definición: Punto de vista jurídico (PLANIOL Y RIPERT)
Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación o base de un derecho, lo que
puede constituir objeto de un patrimonio.
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Inmuebles o Raíces: Son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a
otro sin deterioro (art. 442 c.c.) Los bienes inmuebles o raices se dividen en:
Inmuebles por su naturaleza: Suelo y subsuelo (art. 445 c.c.)
Inmuebles por incorporación: los que se hayan unidos al suelo de una manera
permanente. Ej. edificio, árboles. (art. 447 c.c.)
Inmuebles por destino: Los que siendo muebles están al servicio de un fundo.
Ej. semovientes cuando están al servicio de una finca (art. 455 c.c.)
Inmuebles por Analogía: Bienes incorporeos que por constituir derechos sobre
inmuebles se asimilan a estos. Ej. hipoteca (art. 446 c.c.)
Bienes Muebles: Son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto
a otro sin menoscabo de su naturaleza. Ej. mobiliario de oficina)
7. Por su constitución y contenido los bienes pueden ser:
Singulares: Que son comprensivos de los simples y los compuestos. Los
primeros son aquellos constituidos por un todo orgánico. Ej. un caballo. Los
segundos integrados por la fusión de varios simples. Ej. un motor.
Universales: Son los bienes que están constituidos por varios elementos
entre los que no existe una vinculación pero que forman un todo. Ej. una
biblioteca, un rebaño.
8. Por la jerarquía de su relación los bienes pueden ser:
Principales: Cuando los bienes son independientes y tienen mayor
importancia y valor en relación a otros bienes. Ej. un vestido en relación a los
botones del mismo (arts. 687 y 691 c.c.)
Accesorios: Cuando los bienes dependen de uno principal y su existencia
está condicionada a la existencia del principal. (arts. 688, 692, 449 c.c.)
9. Por su existencia en el tiempo los bienes pueden ser:
Presentes: Aquellos que gozan de existencia actual, viven la realidad del
orden físico o legal en el momento de ser tenidos en cuenta como tales al
constituirse una relación jurídica. Ej. maquinaria, fincas.
Futuros: Aquellos que si su existencia no es real, deben racionalmente
esperarse que pueda tenerla, como susceptibles de venir a la vida. Ej. una
cosecha en una finca.
10. Por la susceptibilidad de trafico los bienes pueden ser:
Dentro del Comercio: Los que son susceptibles de tráfico mercantil.
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Fuera del Comercio: Los que no son susceptibles de tráfico mercantil.
11. Porelcarácterdesupertenencialosbienespuedenser:
De dominio público: Aquellos cuyo dominio se atribuye al Estado o al Municipio.
Pueden ser: de uso público común (calles, parques, plazas) y de uso público no
común (subsuelo, yacimientos de hidrocarburos) (arts. 457 y 458 c.c.).
De Propiedad Privada: Aquellos que son pertenencia de los particulares. (art.
460 c.c.).
d).IMPORTANCIADELACLASIFICACIÓNYSUAPLICACIÓNACASOSCONCRETOS.
Tiene relevancia en la legislación la clasificación que divide los modos de adquirir la
propiedad en Modos Originarios y Derivativos.
o Modos Originarios: Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir
relación jurídica con el anterior propietario o cuando no existe anterior propietario.
En el primer caso, es ejemplo típico la usucapión, también denominada prescripción
adquisitiva. En el segundo caso, puede ponerse como ejemplo la ocupación de un
bien que no ha pertenecido antes a nadie.
o Modos Derivativos: Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de
propiedad sobre un bien, este es transmitido a otra persona en virtud de una relación
jurídica. Por Ej. Cuando se realiza una compraventa, y por razón de ella un bien
pasa a ser propiedad de otra persona.
o Crítica: Se observan defectos lógicos en la clasificación bipartita de modos
originarios y derivativos, que obliga a reunir en uno de sus miembros situaciones
muy diversas y con diferentes causas.
El código civil no adopta ninguna clasificación de los modos de adquirir la propiedad.
Simplemente se limita a enumerarlos, sin orden previamente establecido, por ello es
importante la clasificación ya descrita anteriormente.
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su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros
(erga omnes)
B) NATURALEZAJURÍDICA:
a) DOCTRINAS
1. Teoría Clásica sobre Derechos Reales: De acuerdo con esta teoría, el titular de
un derecho real ostenta un poder inmediato sobre la cosa, hay por lo tanto una
relación directa entre persona y cosa.
2. Teoría Personalista sobre Derechos Reales: Es denominada también
obligacionista y anticlásica y parte de la afirmación de que solo caven relaciones
jurídicas entre personas y no entre personas y cosas.
3. Teoría Ecléctica sobre Derechos Reales: Establece que la relación de
propiedad se produce entre el propietario y las demás personas, pero el objeto de
dicho derecho es un bien sobre el cual el propietario tiene un poder directo e
inmediato por consecuencia del cual las demás personas están obligadas a
respetar su derecho.
d). CARACTERESJURÍDICOS:
1. La singularidad de la adquisición;
2. El escaso poderío creador de la voluntad humana;
3. Derechos de preferencia y persecución;
4. La posibilidad de abandono.
e) DIFERENCIASENTREDERECHOSREALESYPERSONALES:
En los derechos reales hay indeterminación del sujeto pasivo, y a veces del sujeto
activo; en los derechos personales hay siempre un obligado o deudor conocido; en
los derechos reales todos los ciudadanos sin distinción son sujetos pasivos.
Típica de los derechos personales es la suficiencia del título para su adquisición; en
cambio el derecho real precisa algo mas, es generalmente un acto ostencible de
transmición de la posesión.
Los derechos reales tienen una duración ilimitada; en cambio el derecho personal es
por naturaleza temporal y transitorio y su ejercicio se extingue cuando
satisfecha la presentación del deudor desaparece la finalidad del vínculo.
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f). CLASIFICACIÓN:
1. Derechos Reales de goce y disposición: Son los derechos reales en sentido estricto,
siendo derecho pleno (derecho de propiedad o dominio.
2. Derechos Reales de Mero Goce: Son los que confieren facultades de inmediata utilidad
sobre el bien ajeno (uso, usufructo, habitación y servidumbre)
3. Derechos RealesdeGarantía: Estos derechos solo otorgan la posibilidad de obtener el
valor de la cosa a través de la facultad de promover su venta, sin que en cambio otorgen
facultades inmediatas sobre el bien (prenda e hipoteca)
g) ELPROBLEMADELANUMERACIONDELOSDERECHOSREALES:
El problema de determinar el número de derechos reales en forma taxativa en las legislaciones
o de permitir en forma amplia la creación de los mismos ha sido motivo de discusión, al respecto
existen dos sistemas:
1. Númerus Clausus (número cerrado) Que solamente admite como derechos reales,
aquellos regulados y consagrados por la ley.
2. Númerus Apertus (número abierto) Que permite crear a los particulares otros tipos
diversos de derechos reales además de los que la ley regula.
3. Orientación que sigue nuestra legislación: Es la del sistema de números clausus, en
cuanto el código civil tiene dedicado un libro completo (libro II) a los bienes, la propiedad y
demás derechos reales, contenidos por supuesto en el mismo cuerpo de leyes.
********************** 4) LA PROPIEDAD********************
DERECHOS REAL DE GOCE Y DISPOSICION
a). DEFINICIÓN:
b) TEORÍASQUEJUSTIFICANLAEXISTENCIADELAPROPIEDADPRIVADA?
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1. De la Ocupación: Esta teoría dice que la propiedad privada se fundamenta en la
apropiación que el hombre hizo de las cosas que no tenían propietario, para servirse de
ellas en la satisfacción de sus necesidades y que de una mera apropiación pasajera, pasó a
integrar una relación permanente y estable, garantizada por respecto de cada una de las
adquisiciones de los demás.
2. Teoría del Trabajo: Esta teoría afirma que el derecho de la propiedad privada es justo y
legítimo porque el hombre adquiere los bienes mediante su trabajo e imprime el hombre a
las cosas el sello de su personalidad.
3. Teoría de La Ley: Esta teoría dice que la propiedad se funda en la ley ya que únicamente
la ley puede sancionar la renuncia de todos y servir al goce de uno solo.
4. Teoría Moderna: Esta teoría afirma que si el Derecho a la propiedad debe ser individual,
su ejercicio debe ser social, es decir que el propietario tiene el deber de tomar en cuenta el
interés de los demás, y el legislador puede hacer que el propietario lo recuerde al establecer
algunas limitaciones.
c) SENTIDOSOCIALDELDERECHODEPROPIEDAD:
Algunos países han presenciado el paso violento y terrible por las consecuencias de
todo orden que produjo el paso de la propiedad individualista, nacida de la
revolución, a la propiedad colectiva que representa el comunismo; es decir de un
todo a la nada, de un propietario a un simple servidor del Estado. Sin embargo nace
una tercera fuerza que sintetiza el derecho de la propiedad actual, es una Doctrina
llamada Doctrina Solidarista, con arreglo a la cual debe continuar la propiedad
articulada en la teoría de los derechos subjetivos privados, necesarios para el
desenvolvimiento y progreso de la humanidad; sin prepotencias, sin abusos, ceñida
a su verdadera misión, actuando en los límites que su sentido social e histórico le
imponen, viviendo una vida transpersonalista en lo más propio sentido.
d) FACULTADESQUEINTEGRANELDERECHODEPROPIEDAD:
1. FACULTADES DE DISPOSICION: La facultad de disponer es tradicionalmente
considerada en las leyes. Art. 464 C.C. La propiedad es el derecho de gozar y
disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones
que establecen las leyes
2. FACULTADES DE LIBRE APROVECHAMIENTO: La facultad de individualizar
la cosa, determinando frente a vecinos y colindantes sus linderos. La facultad de
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cerrar nuestras propiedades. Aparte, las leyes penales sancionan la entrada
ílicita en la heredad ajena y la alteración de señales destinadas a fijar los límites o
demarcaciones de predios continuos.
e) PROPIEDADDELSUELO,SOBRE-SUELOYSUB-SUELO:
El Código Civil guatemalteco, establece en su artículo 473, la propiedad del predio se
entiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo
disposiciones de leyes especiales, con lo cual está reconociendo la propiedad del
subsuelo y sobre suelo, así pues, el propietario podrá hacer las excavaciones para los
usos que le convengan, pero siempre sometiéndose a las limitaciones de orden legal y
que favorecen los derechos de Minería, Aguas y Patrimonio Histórico-Cultural.
Antiguamente se le concedía al propietario el dominio absoluto sobre el suelo, sobre
suelo y subsuelo y de lo que estos contenían, lo cual se ha modificado con las corrientes
del Derecho Moderno, ya que el subsuelo, puede tener una utilización económico
social, como en lo que a los yacimientos minerales se refiere, o centros culturales de
civilizaciones antiguas que se encuentran sepultadas
f). ACCIONESQUENACENDELDERECHODEPROPIEDAD:
a). DEFINICIÓN:
Son aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el
dominio en un determinado sujeto.
b). CLASIFICACIÓN:
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2) Derivadas: La transmisión del dominio supone una transmisión de un patrimonio
a otro (contrato, herencia, prescripción, adjudicación)
3) Adquisición a Titulo Universal: Se transfiere el patrimonio como universalidad
jurídica (herencia)
4) Adquisición a Título Particular: Cuando se transmite bienes determinados
(contratos, legados)
5) Adquisición a Título Gratuito: Cuando el adquiriente recibe un bien sin tener
que cubrir ninguna contra-prestación (donación, herencia, legados.
6) Adquisición a Título Oneroso: Cuando el adquiriente paga cierto valor en dinero,
bienes o servicios, a cambio del bien que recibe (contrato onerosos)
7) Adquisición Intervivos o transmisiones por acto entre vivos: Es el acto
jurídico en general.
8) Adquisición por causa de muerte: Herencia Legítima y Testamentaria, Legado
b) REQUISITOS
a) Detentación de la Cosa;
b) Ejecutarla en forma permanente y con ánimo de dominio;
c) Recaer en cosas que no tengan dueño o cuya legítima procedencia se ignore.
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************************* 7) LA ACCESION **********************
a). DEFINICIÓN
Es el derecho concedido al propietario de una cosa para hacer suyo todo lo que ésta
produce o se le incorpora, natural o artificialmente, de modo inseparable.
c). CLASES:
1. Accesión Discreta: Son los factores naturales y civiles que pertenecen al
propietario de la cosa que los produce.
2. Accesión Continua: Es la adquisición de la propiedad sobre lo que se une o
incorpora, natural o artificialmente, a una cosa nuestra, en calidad de accesoria y de
modo inseparable. Y esta se clasifica así:
a) De mueble a Inmueble: Aqui se distinguen tres clases:
1) Construcción: Que se refiere a la edificación con materiales
pertenencientes a una persona en el fundo de otro.
2) Plantación: Plantación hecha a través de árboles que pertenezcan a
una persona en el fundo de otra
3) Siembra: Que se hace a través de semilla de una persona en el fundo
de otra.
Nuestro código civil regula estas clases de accesión en sus artículos 658 al
668, en los cuales predomina el principio de buena fe o mala fe, con que se
edificó, plantó o sembró para determinar a quien pertenecen los bienes
incorporados por accesión.
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lleva a otro campo inferior o a la ribera opuesta (arts. 676 y 677 c.c.)
2. Aluvión: Se produce por el aumento de terreno que el río va
incorporando paulatinamente a las fincas ribereñas. (art. 679 c.c.)
3. Mutación de Cause: Se produce cuando un rio varía su cause en forma
natural (arts. 373, 374, 375 c.c.)
4. Formación de Isla: Se produce por la sucesiva acumulación de arrastres
superiores (art. 678 c.c.)
a).DEFINICIÓN: Relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de
retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animo de dominio o
como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno.
b). ELEMENTOSDELAPOSESIÓN:
a) Corpus: Es el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del
poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa, para retenerla en forma
exclusiva.
b) Animus: Es que el constituye el segundo elemento de la posesión y es de
carácter psicológico, es la voluntad de conservar la cosa, de actuar como propietario.
50
NATURALEZAJURÍDICA
Teoría Subjetiva: (clásica) SAVIGNY: La diferencia que existe entre la mera detentación no
protegida y la verdadera posesión civil, es el animus dominii, o sea la intención en el poseedor
de actuar como un verdadero propietario, gestiondo como si fuese tal. Los poseedores nomini
alieno como el arrendatario, el usufructurario etc., como no podrián tener nunca lícitamente
esa intención de poseer, en concepto de dueños, no eran verdaderos poseedores, en el
sentido civil de la palabra.
Teoría Objetiva: IHERING: En su función de la voluntad en la posesión, es cierto que debe
existir tambien un animus, pues que si no, habría un mero contacto físico con las cosa, que no
puede tener trascendencia para el derecho. Pero ese animus no tiene que ser un animus
dominii, ni mucho menos, basta simplemente, con que exista intención de tener la cosa, para
poseer, es suficiente con que se tenga intención de poseer.
Los códigos de raíz latina, aceptaron la tesis de Savigny.
Art. 612 C.C. (Concepto de la posesión) Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o
algunas de las facultades inherentes al dominio. Unos autores la consideran como un simple
hecho De acuerdo con la más reciente doctrina, se nos indica que la posesión no es un
simple hecho, no es una relación material, sino que también es un derecho.
d). FUNDAMENTODEDELAPROTECCIÓNPOSESORIA
Los Interdictos
La Acción Publicana
e). REQUISITOSDELAPOSESIÓNUTIL
f). VICIOSDEPOSESIÓN:
La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridos por hurto,
estelionato, o abuso de confianza; y de inmuebles, cuando sea adquirida por violencia
o clandestinamente; y siendo precaria, cuando se tuviere por abuso de confianza.
g). EfectosJurídicosdelaPosesión:
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a) De Buena Fe: La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien
recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio (art. 624 c.c.)
b) De Mala Fe: Es poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título alguno para
poseer y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.
RegulaciónLegal:
Código Civil Art. 612 a 641, 596, 646, 648, 644, 649, 659, 651, 653, 589, 591, 590. Código
Procesarl Civil y Mercantil Art. 229, 249
Ley de Titulación Supletoria.
a). DEFINICIÓN:
Es un modo de adquirir el dominio (la propiedad) y ciertos derechos reales en virtud
de la posesión (a título de dueño) ejercitada durante el tiempo que la ley señale.
b). SUFUNDAMENTO:
Art. 642 al 654 del Codigo Civil
c). BIENESQUEPRESCRIBEN:
Nuestro código civil, dispone que pueden adquirir la propiedad por usucapión, todas
las personas capaces para adquirir por cualquier otro medio; y que son susceptibles
de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Art. 642 y
643 C.C.
d). JUSTOTÍTULO:
Que en general es causa o razón que justifica una coas y que hubiera producido
también la adquisición de la propiedad, a no adolecer de algún defecto que lo ha
impedido. El título debe reunir las condiciones siguientes: a) Que sea justo Art. 621
(justo título) es justo título para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio
tiene alguna circunstancia que la hace ineficaz para verificar por sí sólo la enajenación.
El justo título debe ser verdadero, es decir que no se trate de una simulación.
52
e). CASOSNOCORRELAPRESCRIPCIÓN
f). INTERRUPCIONDELAPRESCRIPCIÓN?
Artículo 653 código civil dice: La prescripción se interrumpe:
1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho
durante un año;
2. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria
ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el
demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo;
y
3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente,
de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho
de la persona contra quien prescribe.
g). REGULACIÓNLEGAL:
Arts. 62, 612 al 654 del Código Civil.
A). DERECHOSDEAUTOR:
a). DEFINICIÓN
Conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su
inteligencia y fundamentalmente, la facultad de negar o autorizar la reproducción de
53
aquella.
b). NATURALEZAJURÍDICA:
Comenzó la propiedad intelectual siendo un privilegio reconocido en la Real Cédula
de Carlos III de 1764, a favor de autores y de sus herederos, por la atención que
merecen aquellos literatos que, después de haber ilustrado a su patria, no dejan más
patrimonio a su familia que el honrado caudal de sus propias obras y el estímulo de
imitar su buen ejemplo.
El derecho de autor, implica reconocimiento; se trata de un privilegio legalmente
establecido a favor del autor, que posee la facultad de enagenar la obra y el de
ceder su traducción, siendo ésta para el traductor objeto de propiedad.
El derecho de autor, es aquel derecho o conjunto de normas que recaen obre las
creaciones producto de la inteligencia del hombre, y como autor puede
explotarlas o bien mantenerlas inéditas.
c). TEORÍASQUEEXPLICANESTEDERECHO:
1. Negativas de este derecho: Se ha discutido, no sólo el fundamente y
legitimidad de la llamada propiedad intelectual, sino su misma existencia que
niegan entre otras legislaciones de Rusia y Albania. Los impugnadores de esta
propiedad, faltan en ella los atributos fundamentales y esenciales de toda
propiedad, ya que ni las ideas ni el pensamiento son suceptibles de apropiación
individual; además aún las ideas que parecen nuevas, son debidas, mas que al
esfuerzo individual de su autor, al fondo común de cultura de una sociedad, y mal
puede llamar suyos el autor a los elementos ajenos de que, a lo sumo, sólo ha
sabido aprovecharse. Existe además un interés social a que no se reconozca esa
propiedad: evitar su aprovechamiento exclusivo detenga el curso natural del
progreso humano. Las ideas deben circular libremente. Así en este orden debe
hablarse de un mero derecho de reproducción. (usufructo)
2. De los derechos de propiedad Otros por el contrario: reconocen
características de verdadera propiedad a la intelectual. Hay aquí como en todo
elemento de apropiación corpus, el objeto reproducido, y hay animus, pues en
ninguna propiedad como en ésta está más en actividad el espíritu y más en relación
con lo producido. Sanchez Román: “Si el fondo del derecho de propiedad
representa una estrecha relación entre el sujeto y el objeto de la misma,
garantizada por medios jurídicos, el sello de la personalidad del propietario
54
impuesto a la cosa apropiada, nada más íntimo, personal y propio que la obra del
pensamiento, bien descubriendo verdades científicas hasta entonces
desconocidas, bien dotando las ya conocidas de nuevas formas de relación, de
posición y enseñanza”.
3. Del Privilegio: Por la atención que merecen aquellos literatos que después de
haber ilustrado a su patria, no dejan más patrimonio a su familia que el honrado
caudal de sus propias obras y el estímulo de imitar su ejemplo
4. Del usufructo del autor: Puig Peña: Lo mejor y más justo sería el
reconocimiento pleno de tal propiedad, con el reconocimiento paralelo al Estado de
un amplio derecho de expropiación, cuando el interés social lo exigiere, sobre todo
teniendo en cuenta la consideración expuesta por Planiol, del poco interés que
podría ofrecer la perspectiva de un goce indefinido de obras, que la generalidad de
las veces envejecen y hasta mueren rapidamente. En el campo legislativo, hecha
la exclusión de aquellas legislaciones del tronco soviético que no admiten esta
forma de propiedad, sino que el usufructo, nos remitimos a las legislaciones que
limitan la propiedad intelectual en cuanto al tiempo de duración. El interés público
es predominante. No quieren las leyes que dure más allá de cierto tiempo, para
evitar el enervamiento del progreso y facilitar la difusión de las ideas y de las cosas
bellas. En este cauce los convenios Internacionales reconocen y fijan un límite de
duración del derecho de propiedad intelectual. En virtud de ellos, si bien son de
aplicación las normas del país donde la protección no excederá de la vida del autor
y veinticinco años más y el de Ginebra, señala como límite la vida del autor y
cincuenta años más y, si fuere superior, no excederá nunca del plazo fijado por
la ley de origen de la obra. Además se condiciona la protección de esta propiedad
acerca de terceros a la inscripción en un Registro, desde cuyo momento goza
el derecho de las protecciones y garantías de la Ley.
5. Del doble derecho:
R Derechos que corresponden al autor: obra científica, obra artística y obra literaria,
conformealalegislaciónguatemalteca,
Art. 39 Constitución Propiedad Privada: Se garantiza la propiedad privada como un
55
derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus
bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana.
Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al
propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual
y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.
Art. 42 Constitución Derecho de Autor o Inventor: Se reconoce el derecho de autor y el
derecho de inventor, los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra
o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
Art. 63 Constitución Derecho a la expresión creadora: El Estado garantiza la libre
expresión creado, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional,
promoviendo su formación y superación profesional y económica.
Artículo 451 Código Civil: (Bienes muebles). Son bienes muebles 6º. Los derechos de autor
o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial.
Artículo464CódigoCivil: (Contenido del Derecho de propiedad)
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la
observancia de las obligaciones que establecen las leyes.
Artículo468CódigoCivil: (Defensa de la propiedad)
El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser
perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. (ver también Art. 12
constitución).
Artículo470CódigoCivil (Derecho de Autor)
El producto o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del
talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la
propiedad en general y por las especiales sobre estas materias.
Ver Decreto No. 1037 del Congreso de la República. Tomo 72 de Recopilación de
Leyes: Derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas.
B). LAPROPIEDADINDUSTRIAL:
a). DEFINICIÓN:
Es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con la creación o
descubrimiento de cualquiera invención relacionada con la industria; y el productor o
fabricante, o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspire a
56
distinguir de los similares los resultados de su trabajo.
-"Es el derecho atribuido a determinadas personas para explotar
exclusivamente, durante cierto número de años, las industrias objeto de él; y también
la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la
procedencia de los artículos fabricados y comerciales.
B). MARCAS,NOMBRESCOMERCIALES,EXPRESIONESYSEÑALESDEPROPAGANDA E
INVENTOS.
MARCAS
Es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por
el elaborados o distribuidos y los servicios que presta.
NOMBRE COMERCIAL
Es el nombre bajo el cual el empresario desarrolla su actividad.
EXPRESIONES.
SEÑALES DE PROPAGANDA.
INVENTOS
c). DELREGISTROINDUSTRIAL
a). DEFINICIÓN
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Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro-indiviso a
dos o mas personas.
b). CUALESSONLOSDERECHOSYOBLIGACIONESDELOSCOPROPIETARIOS
DERECHOS
El artículo 491 del código civil, establece que todo condueño tiene la plena propiedad
de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en
consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su
aprovechamiento, salvo si se tratase de derecho personal.
Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los quince
días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Así
mismo cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa
común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley.
OBLIGACIONES
El artículo 488 del código civil, establece que cada partícipe debe contribuir a los gastos
necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta
obligación con la renuncia de la parte que le corresponde el dominio.
c). DIFERENCIAENTREUNASOCIEDADYUNACOMUNIDAD.
d). CAUSASDEEXTINON
e). REGULACIÓNLEGAL:
Art. 485 al 497 del Código Civil. Art. 498 y 491, 527 CPCYM
58
B). LAMEDIANERÍA:
a). DEFINICIÓN:
Es la copropiedad en una pared, foso o cerca, que sirve de límite y separación a las
propiedades contiguas.
e). REGULACIÓNLEGAL:
Art. 505 al 527 del Código Civil.
C).PROPIEDADHORIZONTAL
a). DEFINICION
Hay propiedad horizontal, cuando diferentes pisos de un edificio, pertenecen a varias
personas.
b). NATURALEZAJURÍDICA
Es una forma especial de la propiedad (sui generis)
59
3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarias para su
identificación.
3. El valor del nivel y el de cada piso.
4. Descripción de los elementos y partes comunes limitados a las unidades
independientes.
5. Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes.
d). CAUSASDEEXTINSIÓN
Por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio tomada
con el voto de las dos terceras partes del total de los propietarios.
e). REGULACIÓNLEGAL:
Art. 528 al 559 del Código Civil.
A). USUFRUCTOYCUASI-USUFRUCTO:
a). DEFINICIÓN:
USUFRUCTO
Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce
ilimitadamente.
CUASI-USUFRUCTO
Es el derecho de gozar de los bienes consumibles en que otra persona tiene la
propiedad, como el propietario mismo, con la obligación de restituirlos en igual
género, cantidad y calidad. (art. 713 c.c.)
b). NATURALEZAJURÍDICA
Es un derecho real mero de goce
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c). ELEMENTOS:
a) Subjetivos o Personales: Propietario que a través de este derecho real
concede a otra persona individual o jurídica la facultad de usar y disfrutar del bien,
denominándose al primero Nudo Propietario y al segundo Usufructuario
b) Objetivo o Real: Es el objeto sobre el cual recae el usufructo.
d). COMPARACIÓNCONFIGURASAFINES:
1) Servidumbre:
a. Las servidumbres limita el dominio, en algún sentido determinado, mientras el
usufructo acaso se apodera de toda la sustancia dominical
b. La servidumbre suponen un derecho permanente, mientras el usufructo tiene
carácter temporal.
c. La servidumbre supone relación entre dos precios, con un sujeto activo
determinado, mientras que el usufructo no exige aquella cualidad precial y el
sujeto activo está perfectamente determinado.
d. La servidumbre es por naturaleza indivisible, mientras el usufructo es divisible.
e. La servidumbre recae sobre inmuebles, mientras el usufructo puede recaer
sobre muebles.
2) Arrendamiento:
Otros
e). RELACIONENTREELUSUFRUCTUARIOYELNUDOPROPIETARIO:
Propietario que a través de este derecho real concede a otra persona individual o
jurídica la facultad de usar y disfrutar del bien ilimitadamente, denominándose al primero
Nudo Propietario y al segundo Usufructuario
f). CLASIFICACIÓN
61
1. Por la Persona el usufructo se divide en:
Simple: Cuando es atribuido a una sola persona jurídica o
individual.
Multiple: Cuando es atribuido a varias personas, puede ser en
forma simultanea o sucesiva.
g). DERECHOSYOBLIGACIONESDELUSUFRUCTUARIOYDELNUDOPROPIETARIO
* El usufructuario tiene tres clases de acciones; reales; personales; y posesorias.
62
Estas acciones se dan tomando en cuenta el título constitutivo y la persona contra la cual se
ejerzan.
Acción personal cuando su usufructo deriva de testamento de acto jurídico unilateral o
de contrato y ejercita la acción contra del dueño o de los herederos. En estos casos las
relaciones nacen de un acto jurídico entre partes determinadas.
La acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de
la cosa. Existe no solo en el usufructo por testamento o por contrato, sino también en el
nacido por la ley y por la prescripción. Tiene por objeto perseguir la cosa en manos de
cualquiera persona que la detente a efecto de que se ponga en posesión al
usufructuario.
Las acciones posesorias, comprenden los interdictos para bienes raíces que puede
usar el usufructuario como cualquier poseedor: interdictos de retener, de recuperar, de
obra nueva y de obra peligrosa. Las acciones posesorias definitivas, es decir, en las que
discute la calidad de la posesión, quedan comprendidas en las acciones reales, supuesto
que por la acción confesoria del usufructuario exige la posesión definitiva de la cosa y logra
que se la entregue el que la está detentado, inclusive el dueño que por virtud del contrato
está obligado a entregar la cosa. La posesión es presupuesto indeclinable para disfrutar
una cosa. Dicho derecho de poseer no está explícitamente definido en el Código Civil,
pero se infiere. Este derecho de posesión ( a la posesión) articula en el usufructuario la
titularidad de una acción real (independientemente de la derivada del negocio constitutivo)
para procurar que se le entreguen las cosas sujetas a su derecho por cualquier persona
que las posea, sea el constituyente del derecho, sus herederos o un tercero.
Derechos:
R Derecho de Uso: Tiene por objeto servirse materialmente de la cosa para el placer o el
provecho personal de acuerdo con la naturaleza de la cosa misma. En este sentido puede
obtener la cosa las satisfacciones que la misma dé (aún sin ser frutos), aprovecharse de las
servidumbres, utilizar el paso y en general, hacer uso de cuantos derechos corresponde, en
principio al propietario.
R DerechodeDisfrute: (Estricto sensu)
Es la facultad fundamental de la relación usufructuaria. A este respecto, el Art. 703 C.C.
nos indica que pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes
produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en
que se constituya.
63
R DerechodeGestión:
El usufructuario para obtener el goce total de la cosa usufructuada, precisa de un derecho
de grestión. El Art. 716 C.C. preceptúa (Enagenación del usufructo) El usufructuario puede
gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro, y enajenar su derecho de
usufructo, salvo lo dispuesto en el Art. 708 (derechos de los acreedores), pero todos los
contratos que como tal usufructuario celebre, terminarán al fin del usufructo.
Los derechos reales de goce constituyen en la clasificación moderna de los derechos reales
una rama de la misma, que en la clasificación antigua era denominada derechos reales sobre
la cosa ajena. Los derechos inmuebles, para que goce de su uso, parcial o totalmente
persona distinta del propietario. Son derechos reales de goce el usufructo, el uso, y la
habitación.
El derecho moderno, considera al usufructo como un derecho real de goce. Valverde:
Sobre la naturaleza jurídica señala, que los defensores entre el usufructo y la servidumbre,
porque si el usufructo limita el derecho ajeno de propiedad, si es una desmembración del
derecho de propiedad, no en relación con la cosa objeto del derecho, sino con respecto a
los atributos que constituyen el derecho mismo de propiedad, el usufructo no es ni puede
ser más que una servidumbre. Los autores clásicos reconocen que entre las servidumbres
reales y personales hay una cuota diferencial, que es la de ser éstas temporales, pero esta
diferencia ni es esencial ni puede servir para distinguir substancialmente al usufructo, uso y
habitación de las servidumbres.
Azcárate: Las diferencias entre el usufructo y las servidumbres son esenciales y quizás
más señaladas aún que las que los separan de otros derechos reales, pues si el primero es
por necesidad temporal, radia en una persona determinada y supone la existencia de dos
fincas y competen al dueño de una de ellas en el hecho de serlo y quienquiera que él sea.
Scevola: fija el carácter distintivo en que toda servidumbre requiere dos predios, mientras que
el usufructo no exige tal condición.
La servidumbre requiere casi siempre dos fincas e indeterminación en el sujeto activo, y al
usufructo le basta una sola y el sujeto es determinado.
h).USOYAPROBECHAMIENTODELSOFRUTOS:
64
FRUTOSNATIRALES,INDUSTRIALESYCIVILES
j). MODOSDEEXTINGUIRELUSUFRUCTO:
El Código civil guatemalteco, en su artículo 738 regula siete causas o formas de
extinción del usufructo, las cuales son:
a) Muerte del usufructuario
b) Vencimiento del Plazo por el cual se constituye o por realizarse la condición
resolutoria a la cual estaba sujeta el usufructo
c) Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona
(consolidación)
d) Por prescripción
e) Por renuncia del usufructuario
f) Por pérdida de la cosa usufructuada
g) Por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo
También como otra causa de extinción del usufructo que contempla el código civil, es
el abuso que el usufructuario haga de su derecho, caso en el cual la extinción no
procede de hecho, sino que necesita ser declarada por resolución judicial (art.739 c.c.)
B). USOYHABITACIÓN
a): DEFINICION:
USO
Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce limitadamente.
HABITACIÓN
Es el derecho de gozar de un aposento de un bien inmueble, para uso del
habitacionista y su familia.
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b). DERECHOSDELUSUFRUCTUARIOYOBLIGACIONESDELUSUARIOYDEL
HABITADOR.
DERECHOS DEL USO Y LA HABITACIÓN
1. Derecho Inalienables: No se pueden enajenar, grabar ni arrendar
2. Debe prestarse previamente, garantía y hacerse forma inventario y descripción del
estado de los inmuebles con citación del propietario
3. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera
que el usufructo
.
OBLIGACIONES QUE HACEN DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
De acuerdo al artículo 751 del código civil:
1. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho
de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o
de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones.
c). PLAZO
d). EXTINCIÓNDELUSOYDELAHABITACIÓN:
1. Por muerte del titular del derecho
2. Por vencimiento del plazo
3. Cuan hay consolidación
4. Por prescripción
5. Por renuncia de la cosa
6. Por pérdida de la cosa
7. Por anulación
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b). NATURALEZAJURÍDICADELASERVIDUMBRE?
Es un derecho real de mero goce.
c). CLASIFICACIONDELASERVIDUMBRE
CLASIFICACION LEGAL
Continuas: Son todas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin
intervención de ningún hecho actual del hombre;
Discontinuas: Aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre
CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA
1.Por su Contenido pueden ser;
Positivas: Las que confieren a otro propietario un derecho
Negativas: Son las que impiden el ejercicio de su derecho al
propietario del predio sirviente.
2.por su uso o ejercicio pueden ser:
Continuas: Su uso puede ser continuo sin actos inmediatos o
actuales del hombre
Discontinuas: Para su ejercicio necesitan de actos actuales del
hombre
3. Por la evidencia de su existencia pueden ser:
Aparentes; Cuando su existencia se anuncia por signos exteriores
que revelan su uso y aprovechamiento
No Aparentes: Cuando no hay signos visibles que revelen su
existencia
4. Por su origen pueden ser:
Legales o Forzosas: Son impuestos por la ley como consecuencia
natural de os predios o en razón de utilidad particular o pública
Voluntarias: Las que se originan por la voluntad de las partes a
través de contrato o disposición de última voluntad
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d). CONSTITUCIONDELASSERVIDUMBRESPORELDESTINODELPADREDEFAMILIA
1) Debe hacerse en escritura pública e
2) inscribirse Registro de la Propiedad, tanto en el predio dominante como el predio
sirviente. (arts. 759, 1124 y 1125 inciso 2, 1137 y 1576 de código civil)
Las servidumbres pueden constituirse:
a) Por determinación de la ley, las cuales reciben el nombre de legales o forzosas
entre las cuales encontramos las legales naturales cuando se producen por la natural
ubicacion de los fundos y legales propiamente dichas cuando son constituidas por
razon de utilidad pública o en razon de interés particular;
b) Por determinación de la voluntad humana, denominadas simplemente
voluntarias, cuando su orígen tiene lugar por actos potestativos de la voluntad
humana, a través del contrato o disposiciones de última voluntad.
e). EXTINCIÓNDELASERVIDUMBRE:
1. Voluntarias: Por el no uso:
a) Continua y aparente = 3 años
b) Discontinua o no aparente = 5 años
2. Legales: Art. 820
Por el no uso de 5 años, establecidas por utilidad pública comunal, si se prueba el
uso de otra servidumbre de la misma naturaleza en otro lugar.
Art. 817
a) Por renuncia hecha por el dueño del predio dominante.
b) Por vencimiento del plazo cuando es constituída por derecho revocable, y se
cumple la condición.
c) Por la remisión gratuita u onerosa.
A). LAHIPOTECA:
a) DEFINICIÓN:
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Es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una
obligación.
c). FORMALIDADPARACONSTITUIRLA
1. Debe de constar en Escritura Pública e
2. Inscribirse en el Registro de la Propiedad.
d). BIENESYDERECHOSNOHIPOTECABLES:
De conformidad con el artículo 838 del código civil, no pueden hipotecarse:
a) Derecho de uso y habitación.
b) El inmueble destinado a patrimonio de familia; y
c) Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el
causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del
término de cinco años. Para los menores de edad dicho término se cuenta
desde que cumplan la mayoría de edad.
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2. Exigir que se mejore la garantía
3. Sub-hipoteca
4. Derecho de tanteo
OBLIGACIONES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO
a) Cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos, en
la escritura constitutiva, y el pago de los intereses pactados (arts. 1387 y 1946 c.c.)
b) De mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la
obligación, si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito, en el termino
que el fije el juez (art. 845 c.c.)
c) Hacer el pago con intervención judicial.
d) Aceptar y recibir el pago, sino lo acepta se da el pago por consignación al tribunal
(vía de los incidentes)
f). EXTENSIÓNDELAHIPOTECA
De conformidad con el código civil, en el artículo 830 dice que la hipoteca se extiende:
a) A las acciones Naturales y mejoras
b) A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que
levante sobre los edificios hipotecados.
c) A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble
d) A las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concedidos o
debidos al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios; y
e) A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble.
B).DELAPRENDA:
a). DEFINICION
Es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una
obligación. (Art. 880 cc.)
70
b). CLASIFICACIÓN DE LA PRENDA
1. Prenda Común: que puede ser: de créditos ydefacturas
2. Prenda Agraria,
3. Prenda ganadera e
4. Prenda Industrial.
c).CONSTITUCIÓNDELAPRENDA
1. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose
constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda su calidad, peso,
medida, cuando fueren necesarios, y demás datos indispensables para su
identificación; nombre del depositario y especificación de los seguros que
estuvieren vigentes sobre los bienes pignorados. La aceptación del acreedor y del
depositario deberá ser expresa.
e). EXTINCIÓN
a). DEFINICIÓN:
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Es la subrogación que a consecuencia de la muerte de una persona se produce en
otra de los derechos y acciones transmisibles de los que aquella era titular.
c).PRESUPUESTOSDELASUCESIÓN:
1) Que tenga lugar la muerte del causante, o en su defecto, la muerte presunta.
2) Que surja el título sucesorio
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3) Que del título resulte heredero una persona viva.
4) Que el causahabiente no sea incapaz para heredar por indignidad.
d). CAUSASDEINCAPACIDADPARASUCEDERPORINDIGNIDAD:(924)
e). NATURALEZAJURIDICADELDERECHOHEREDERO:
f). SISTEMASDELALEYGUATEMALTECA.
g). CLASESDESUSECIONMORTISCAUSA
Por su Forma:
A título Universal: Se produce una transferencia en cascada o en bloque sobre la
persona del sucesor, de todos los derechos, bienes y obligaciones de que era titular
el causante. en este caso el sucesor de denomina HEREDERO.
A título Particular o Singular: Consiste en la transmisión de determinadas relaciones
jurídicas, es decir que es llamado a bienes concretos y determinados, en este caso el
sujeto pasivo se denomina LEGATARIO
73
patrimonio, pero por olvido u otra razón no dispone de la otra parte, en consecuencia respecto
de esta otra parte del patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada legal o legítima.
Nuestro Código Civil acepta esta forma de sucesión, según se establece en el artículo 919.
h). ELPROBLEMADELASUSECIÓNTESTADAOINTESTADA
i). REPRESENTACIONHEREDITARIA
a). DEFINICIÓN:
Es el derecho de suceder por testamento en virtud de la manifestación de voluntad expresa
del causante contenida en testamento válido.
b). LIBERTAD DE TESTAR Y LAS PROHIBICIONES Y LIMITACIONES A QUE ESTA
SUJETA:
c). ELTESTAMENTO:
Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona
dispone de todo o parte de sus bienes, para después de su muerte.
c). CARACTERÍSTICAS:
a) Acto mortis causa: en virtud que es necesaria la muerte del causante para tener
efecto.
b) Acto unilateral: porquees la voluntad de una sola persona
c) Acto personalísimo: es un acto puramente personal, no lo puede hacer otra
persona.
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d) Solemne: ya que llena todos los requisitos requeridos por la ley.
e) Acto Revocable: puede ser modificado tácita, presunta y expresamente.
f) Acto Dispositivo de Bienes: ya que implica la total o parcial disposición de sus
bienes.
e). INCAPACIDADPARASUCEDERELTESTAMENTO:ART.926
1) Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador.
2) Los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testado en su última
enfermedad, salvo que sean parientes.
3) El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos
instrumentales.
4) El tutor o protutor
5) Las instituciones extranjeras.
3. Clasificación de Testamento:
a) Comunes:
Abierto: es el que se otorga en presencia de las personas que deben autorizar el
acto, quienes quedan enterados de lo que dispuso el testador.
Caracteristicas: 1) Es fundamentalmente notarial. (art. 955 c.c.) 2) Publicidad
Forzosa: (art. 956) 3) Protocolización o Protocolación:
Formalidades: En Escritura Pública, Requiere testigos, En un solo acto, Sin
interrupción
Solemnidades: Del ciego Art. 957, Del sordo Art. 958, Del mudo Art. 961
G). TESTAMENTOSESPECIALES
Son llamados también extraordinarios, son aquellos otorgados en circunstancias
anormales y por lo tanto están exentos de ciertas formalidades. Nuestro código civil
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en sus artículos 965, 967, 971, 972 y 974 regula las formas especiales de
testamentos. Cuales son los testamentos especiales?
1) Testamento Militar
2) Testamento Marítimo
3) Testamento en lugar incomunicado
4) Testamento del Preso
5) Testamento en el extranjero
h). CLASESDETESTAMENTOQUENOADMITENUESTRALEGISLACIÓN:
a).DEFINICION
Es la cual el testador nombra en su testamento a varias personas para que lo
sustituyan en la titularidad de sus bienes, éstas pueden ser llamadas de una manera
conjunta o sucesiva.
b). NATURALEZAJURÍDICA:
Es una verdadera institución condicional de heredero, sometido al evento futuro e
incierto de que el primer instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia.
c) CLASIFICACION:
1. Sustitución vulgar: También es llamada sustitución directa, y es la
designación que el testador hace en su testamento de segundos o ulteriores
herederos para el caso de que los primeramente llamados no lleguen a serlo.
2. Sustitución Pupilar: Es aquel nombramiento que hacen los padres y demás
ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de
que mueran antes de llegar a dicha edad.
3. Sustitución Ejemplar: Es una derivación de la anterior, se le conoce con el
nombre de sustitución cuasi pupilar, la cual puede definirse como "El nombramiento
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de heredero hecho por un ascendiente a su descendiente mayor de catorce años
legalmente incapacitado por causa mental para el caso de que muera sin recobrar
la razón".
4. Sucesión Fideicomisaria: Es llamada también oblícua o indirecta, y es aquella
disposición por virtud de la cual el testador ordena una doble o múltiple vocación
sucesoria estableciendo que el heredero primeramente llamado conserve y transmita
los bienes a un segundo o ulterior heredero, bien para el caso de fallecimiento de
aquel, cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado establecido en el
testamento. Nuestro código civil la regula en el artículo 989.
Es aquella en la cual el primer heredero traspasa a un segundo, y esta a un tercero si la
hubiere, los derechos de herencia, establecidos según el testamento.
a). DEFINICION
Es aquella declaración unilateral de voluntad de carácter irrevocable, por cuya
virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la
cualidad de heredero, asumiendo la posición jurídica que la misma presupone.
b). FORMASDELAACEPTACIÓNDELAHERENCIA?
Por su forma la aceptación puede ser:
Aceptación expresa: Se produce cuando la aceptación, se hace a través
de un documento público o privado, este sería el caso de que una persona
aceptara la herencia a través de su representante en nombre de aquél,
estaría contenido en escritura pública, faccionada por un notario. (art. 1027
c.c.)
Aceptación Tácita: Se produce cuando la persona llamada a adquirir la
herencia realiza actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar,
o actos que no podrán ejecutarse sin la cualidad de heredero (ejemplo:
vender, ceder o donar su derecho a una tercera persona) (artículo 1028 c.c.).
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Por sus efectos la aceptación puede ser:
Aceptación pura y simple: En esta forma de aceptación se produce una
ilimitada responsabilidad de heredero quedando obligado a pagar las
deudas y demás cargas de la herencia con sus propios bienes, esta
aceptación puede hacerse expresa o tácita.
Aceptación bajo el beneficio de inventario: Es aquella modalidad de la
aceptación sucesoria autorizada en la ley, por cuya virtud se establece la
separación de patrimonios limitandose la responsabilidad del heredero por
las deudas y cargas de las herencias, a los bienes que integran el activo de
la sucesión.
c). TERMINODELAACEPTACIÓNDELAHERENCIA
El artículo 1031 del código civil, señala que el plazo para aceptar la herencia que es de
seis meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de un año para
el heredero que se encuentra en el extranjero. Existe un caso que podría decirse que
es de carácter excepcional en el cual el plazo antes indicado se abrevia y se produce
cuando alguna persona interesada en que el heredero declara si acepta o no la
herencia, (podría ser un acreedor del causante) y pasados nueve días de la apertura de
la herencia el interesado solicita al juez competente la fijación de un plazo que no
exceda de 30 días para el adquiriente haga declaración aceptándola o renunciandola,
en caso de que haya silencio o que no se pronuncie al respecto el heredero, se tendrá
como si hubiera aceptado la herencia. (la aceptación de la herencia se encuentra
regulada en los artículos del a026 al 1040 del código civil)
a). DEFINICIÓN:
El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación, pero
debe hacerse expresamente por escrito ante el juez o por medio de escritura
pública.
b). EFECTOS:
No priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieren dejado.
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El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado,
puede reclamar la parte que cubra su crédito.
El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si
renuncia la una, se entiende que renuncia las dos.
Si el heredero renuncia, sus acreedores pueden pedir al juez que los
autorice para aceptar en nombre de aquel, solo por el monto de sus créditos.
Quien entre a la posesión de la herencia por la renuncia puede oponerse a
que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tengan
contra el que renunció.
c). DERECHO DE LOS ACREEDORES DEL HEREDERO EN RELACION A LA
HERENCIA
LEGADOS:
a). DEFINICIÓN
Es la disposición testamentaria por cuya virtud, el causante asigna una
ventaja económica de carácter particular a aquel o aquellos a quienes desea
beneficiar en concreto.
CLASIFICACION:
c). CLASIFICACION
POR SU MODALIDAD PUEDEN SER:
Legados Puros: Son aquellos que se constituyen sin prefijar día, condición ni
calidad, o circunstancia alguna que modifique o suspenda su entrega.
Legados Condicionales: Son aquellos cuya efectividad dependen de la
79
realización de un acontecimiento futuro e incierto establecido por el causante en
su testamento.
Legados a Término: Son aquellos ordenados estableciendo el testador un día o
tiempo en que han de comenzar o cesar los efectos de la institución.
Legado Sub-Modo o Modal: Se llama también oneroso y tiene lugar cuando el
testador ordena el legado estableciendo el fin u objeto para lo cual se hace, lo que
implica por regla general un gravámen o carga para el legatario, y papra librarse
de ellos sólo existe un medio de hacerlo "renunciar al legado:.
Legado Sub-Causa o Causal: Es aquel que tiene lugar cuando el testador ha
expresado la razón que tuvo para hacer el legado, esta clase de legado tiene como
propósito recompensar beneficios recibidos o servicios prestados. (art.
1008 c.c.)
Legado Sub-demostratione o legado con demostración: Tiene lugar cuando
el testador pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o aditamiento que
la designa o la hace conocer con más certeza, para facilitar su identificación.
80
testador condona al legatario la deuda que tenía contraída contra el primero.
Legado de deuda: Se entiende como tal el legado que hace el testador a un
acreedor suyo, declarando expresamente que le lega lo mismo que le debe.
Legado de Alimentos, Educación y Pensión Periódica.
d). ACEPTACION,REVOCACIONYRENUNCIADELLEGADO
o ACEPTACIÓN:
1. Expresa: cuando se pide
2. Tácita: cuando se recibe
a).DEFINICIÓN
El albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el
cumplimiento y ejecutor de la voluntad de su testamento
Nuestra ley regula en sentido negativo una y negativas otras de las condiciones que
deben reunir el albacea y determina las siguientes:
a) Se requiere que sea capaz, es decir haya cumplido la mayoria de edad;
b) Poder administrar bienes y no ser incapaz de adquirir los títulos de herencia;
81
c) No estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público.
(art. 1048 c.c.)
o CLASIFICACION:
1. Testamentario: se da cuando el albacea aparece nombrado en el
testamento.
2. Judicial: se da cuando, el albacea renuncia, entonces se puede nombrar
judicialmente, también en el caso de remoción, falta de albacea, o a solicitud
de los herederos
3. Mancomunado: cuando el testador nombra a dos o más personas como
ejecutores o albaceas.
d). FACULTADESOATRIBUCIONES:
FACULTADES GENERALES:
Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo a los ordenado por éste o
en su defecto según las costumbres del lugar y posibilidades de la herencia;
Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes;
Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con
la de los dos interesados de los bienes;
Pagar las deudas y legados; y
Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos
FACULTADES ESPECIALES:
Otorgamiento de Poderes:
Partición de la Herencia (arts. 1056 y 1085 c.c.)
e). PROHIBICIONES:
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f). PLAZODELALBACEAZGO
El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro
de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se
promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones.
(art. 1058 c.c.).
a). DEFINICION:
Es aquella establecida por la ley, para regular la ordenación y distribución de los
bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento o con testamento
ineficaz o insuficiente para poder llevarse a cabo aquella distribución.
b).CASOSENQUETIENELUGARLASUCESIÓNINTESTADA?
En cuanto a los casos en que tiene lugar la sucesión intestada, está claramente
especificados en el artículo 1068 del Código Civil, el cual dice: "La Sucesión intestada
tiene lugar:
1) Cuando no hay testamento. Esto debe entenderse en sentido amplio, es
decir, no solo de la absoluta falta de testamento, sino también en cuanto a la
nulidad testamentaria por cualquier causa legal, o que el testamento instituido
haya sido revocado;
2) Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido
muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudió la herencia,
fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo
a este código;
3) Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha
dispuesto de todos sus bienes en legados;
4) Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus
bienes.
c).ORDENDELASUCESIÓNINTESTADA
83
A la sucesión intestada son llamados de conformidad con nuestro código civil, los
parientes del difunto, ocupando: El primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos, y
al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales; éstos heredarán por
parte iguales, es decir, por derecho propio (por cabezas). A falta de descendencia
sucederán los ascendientes más proximos y el cónyuge por iguales porciones y
cuando sólo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. A falta de los
llamados a suceder, según el artículo anterior sucederán los parientes colaterales hasta
el cuarto grado. (Artículos 1078, 1079, 1080 c.c.). Cuando no existieren parientes
dentro de los grados de ley, se llega a la sucesión o herencia vacante, y entonces
heredará el Estado y las Universidades de Guatemala, por partes iguales, desde luego,
siempre hay que tomar en cuenta los derechos de representación y de alimentos, esto
último se refiere al derecho de ser alimentados que tienen los interdictos y los menores
de edad, relacionados con el causante.
a). DEFINICIÓN:
LA MASA HEREDITARIA
Es el conjunto de bienes y derechos susesorios del causante y lo constituyen
todos los bienes que deja una persona a su fallecimiento, menos el pago de
sus deudas, la cual debe ser repartida entre los que tienen derecho a ella.
LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA
Es la división y distribución de los bienes hereditarios indivisos entre todos los
herederos llamados a la sucesión del causante.
b). PROCEDELAPARTICIÓNDELAHERENCIA
El artículo 1085 del código civil, establece que: Aprobados el inventario y la cuenta de
administración el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia.
84
c). SUSPENSIÓNDELAPARTICIÓNDELAHERENCIA
El artículo 1086 del código civil, establece que solo puede suspenderse una partición,
en virtud de convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de tres
años.
e). RESCISIONYNULIDADDELAPARTICION:
LA RESCISIÓN: es la acción de dejar sin efecto un acto jurídico. Las
particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los
casos en que lo puedan ser los contratos en general. Las hechas
judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los casos de saneamiento
u otra causa legal.
LA PARTICIÓN SERÁ ANULABLE: si se hubiere hecho con exclusión de
alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento de abrir
la sucesión, pero solo en el caso que hubiere mediándolo o mala fe de sus
coherederos. a partición es nula cuando se hace con un heredero falso.
85
DERECHOCIVILIII
a).DEFINICONDEDERECHOSDEOBLIGACIONES
Es el conjunto de relaciones, por lo común patrimoniales que establecen vínculos entre
dos o mas personas, por el deber jurídico de dar, hacer o no hacer alguna cosa.
c). CARACTERÍSTICASDELDERECHODEOBLIGACIONES
1) Es privado: Porque pertenece al derecho civil y este se clasifica como privado.
2) Es coercitivo: Porque se impone contra la voluntad del sujeto, su debido
cumplimiento es obligatorio y si no se cumple, se ejecuta a través del órgano
jurisdiccional
86
3) Es cosmopolita: Porque es común a la mayoría de países, sobre todo
capitalistas.
4) Es Patrimonial: Porque recae sobre el patrimonio de las personas que
intervienen.
d). PATRIMONIALIDADDELAPRESTACION:
Consiste en que las personas responden con su patrimonio, que es el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones; como garantía para el cumplimiento de sus
obligaciones.
a)
a). DEFINICIONDELAOBLIGACION:
Es un vínculo jurídico por medio del cual una persona llamada deudor se obliga
frente a otra llamada acreedor al cumplimiento de una determinada prestación que
siempre será dar, hacer o no hacer; y que en caso de no ser cumplida se ejercita su
cumplimiento forzoso ante el órgano jurisdiccional.
b).CONCEPCIONSUBJETIVAYPATRIMONIAL
* Existen diferentes teorías que la explican y son:
a) Teoría Subjetiva: Para los defensores de esta teoría, hacen énfasis en el
87
sujeto. (Justiniano, Paulo y Pothier)
b) Teoría Objetiva (Patrimonial): Los defensores de esta teoría hacen
énfasis en el objeto (sus defensores son: Clemente de Diego, Glaudement)
c) Teoría Ecléctica: Toma en cuenta tanto al sujeto como al objeto.
c). ELEMENTOSDELAOBLIGACION:
Elemento Subjetivo o Personal: Son los sujetos que intervienen en la
obligación, siendo éstos: Sujeto Activo o Acreedor y Sujeto Pasivo o Deudor.
ACREEDOR O CREDITOR: Es el titular de un crédito quien va a exigir a la otra
persona que le dé, haga, no dé, o no haga algo.
DEUDOR O DEBITOR: Es la persona que adeuda, debe, está obligada a dar,
hacer, no dar, no hacer una cosa.
88
entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación, por medio del cual el deudor
queda ligado y obligado con el acreedor a satisfacerle la prestación prometida.
d). FUENTESDELAOBLIGACION:
Son los hechos jurídicos por virtud de los cuales se originan o nacen las obligaciones creando
el vínculo jurídico entre acreedor y deudor.
La ley: son las obligaciones expresamente determinadas en el código civil y leyes
especiales.
El contrato: son las obligaciones derivadas de un contrato basado en la
soberanía del principio de la autonomía de la voluntad; ya que obliga a las partes
a su cumplimiento y constituye una declaración de voluntad libremente manifestada
por dar nacimiento a una obligación.
Cuasi-contrato: son las obligaciones que resultan de los hechos voluntarios y
lícitos que obligan al autor para con terceros.
Delito: es fuente de obligaciones porque al cometer un delito o infringir la ley
penal también se es reponsable de la acción civil, para el pago de daños y perjuicios
que ha sufrido el ofendido.
e). POSICIONDELCODIGOCIVIL:
Son fuentes de las obligaciones:
1. Obligaciones provenientes de los contratos
2. Obligaciones provenientes de hechos ilícitos sin convenio
(arts. 1605 a 1644)
a) Enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido;
b) Gestión de negocios
c) Declaración unilateral de voluntad.
3) Obligaciones que proceden de hechos
y Actos ilícitos (arts. 1645 al 1673 c.c.)
a. Daños y
b. Perjuicios
89
f). OBLIGACIONESPROVENIENTESDEACTOSLICITOSSINCONVENIO(Cuasicontratos)
Enriquecimiento sin causa:
Definición:
Es un hecho lícito sin convenio, llamado enriquecimiento
injusto: por el que una persona se enriquece sin causa legítima
en detrimento de otra persona, lo cual genera la obligación de
indemnizar al afectado en la medida de su enriquecimiento
indebido. Art. 1616 al 1628 C.C.
Eefectos
Es testitutorio.
Pago de lo indebido
Definición:
Es una variante, una especie de enriquecimiento sin causa. Consiste en que sin
que exista relación jurídica entre dos sujetos, uno entrega en pago una cosa al otro
con el fin de cumplir con la supuesta obligación y éste pago se debe a un error.
Efectos
Leer arts. 1620, 1622, 1624 y 1626 c.c.)
Gestión de Negocios:
Definición:
Es un hecho lícito sin convenio por medio del cual una persona se obliga a
favor de otra, en forma voluntaria y sin que haya un convenio previo, y ello le
genera la obligación de dirigir y manejar los negocios en todo lo que vaya en
provecho del dueño.
Elementos:
Gestor: Quien presta el servisio voluntario .
Dueño: A favor de quien se realiza la gestión.
Efectos:
El gestor es quien se obliga a favor del dueño, y tiene la obligación de
administrar bien en provecho del dueño, y le debe avisar que inicia la gestión,
a menos que haya peligro en la demora. Cuando el gestor compra un bien y
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éste tiene gravámenes el gestor debe responder. Art. 1605 al 1615 C.C.
g).OBLIGACIONESQUEPROCEDENDEACTOSYHECHOSILÍCITOS: (PENDIENTE)
Definición:
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Es un acto humano antijurídico dañoso en lo que la ley prohibe hacer o bien
se omita realizar lo que la ley contiene. El hecho ilícito puede ser: DOLOSO
Y CULPOSO.
Los elementos
1. Antijuricidad
2. La culpa
3. El daño.
Responsabilidad Civil
Es aquella que se origina por el hecho ilícito y el riesgo creado que se traduce
en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros y por eso
se dice que es fuente de las obligaciones.(art.1645 c.c.) la que puede ser: Por
Actos Propios, por Actos de Terceros, por Daños Causados por cosas
Inanimadas y por Animales.
Teorías
Teoría Subjetiva o de la Culpabilidad: Esta recae sobre una persona
determinada como consecuencia de un acto propio que ha causado un
daño a otra persona. (art. 1645 c.c.)
Teoría Subjetiva o del Riesgo Creado: Aquí no se toma en cuenta la
culpa, lo que se necesita aprobar es el daño sufrido, se busca la reparación
de ese daño y se condena por el hecho de crear el riesgo.
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deudores, de acreedores o ambos a la vez, con especies distintas según
exigencias o el pago que pueden o deben efectuar. Y esta se subclasifica
1. Mancomunidad simple: Es la obligación en la que al existir varios
acreedores o varios deudores en la misma obligación, se divide el
crédito o la deuda en tantas partes como acreedores o deudores
haya, representándose créditos o deudas distintas unas de otras.
2. Mancomunidad Solidaria: Son aquella obligaciones en las que
existiendo varios acreedores o varios deudores en una misma
obligación, cada deudor tiene el deber de cumplir íntegramente la
obligación, quedando totalmente extinguida ésta por el requerimiento
hecho por uno solo de los acreedores o con el pago efectuado por
uno solo de los deudores. Y esta se subclasifica
a. Mancomunidad solidaria activa: cuando existen varios
acredores y un solo deudor.
b. Mancomunidad solidaria pasiva: cuando existen varios
deudores y un solo acreedor.
c. Mancomunidad solidaria mixta: cuando existen varios
deudores y varios acreedores.
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a la vez y no se libera de su compromiso mientras no cumpla con
todas las conductas requeridas. Ej. Contrato de obra, diseño y
decoración.
Alternativas: Son en las que el deudor está obligado
alternativamente a varias prestaciones y se considera cumplida la
obligación cuando realiza íntegramente una de ellas: en esta
obligaciones la elección del cual es la prestación que ha de cumplirse
corresponde al deudor, pero pierde ese derecho cuando: Solo una
fuere realizable El deudor es omiso en hacer la elección, el juez
fijará un plazo, y si pasado ese plazo no hace la elección, entonces
la hace el acreedor.
Facultativas: Cuando no teniendo por objeto sino una sola
prestación permite al deudor sustituirla por otra; por concesión
especial del acreedor puede entregar otra prestación que debe
estar prevista de antemano. (Art. 1341 – 1340 C.C.)
c). Obligaciones:
Divisibles: Son las que cuyo objeto de la obligación o la prestación es
divisible o susceptible de entregarse en partes, constituyéndose su
cumplimiento en forma parcial sin que ello menosprecie o menoscabe el
valor íntegro del objeto. Ej. Una cosecha de tomate.
Indivisible: Cuando el objeto de la obligación o prestación es indivisible y la
mayor utilidad que pueda proporcionar para el acreedor solo es posible si
se presta por entero y fraccionada. Ej. Un carro, un caballo. Y pueden ser
Indivisibles naturales: (Art. 1376 C.C.) Indivisible legal: Ej. Alimentos
825 C.C. Hipoteca 284 C.C.
d). Obligaciones
Positivas: Son las obligaciones en las que se exige del deudor un
despliegue eficaz de su actividad, la conducta positiva del deudor puede
consistir en entregar una cosa o verificar simplemente un hecho y de aquí
la subdivisión de: Dar, De hacer.
Negativas: Son aquellas que obligan al deudor abstenerse de ejecutar lo
que se le prohibe. Es decir, que consiste en la omisión de ciertos actos
que el deudor podría realizar si no se le impidiera el vínculo obligatorio
establecido. Y la subdivide en no hacer. Ej. El testamento.
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CON RELACION AL VINCULO:
a). Obligaciones
Naturales: Son aquellas que desprovistas de la eficacia normal de
todo vínculo obligatorio para exigir su cumplimiento, producen
algunos efectos de Derecho.
Civiles: Son las que en contraposición a las obligaciones naturales,
están plenamente reconocidas por el Derecho y cuentan con los
recursos para exigir su cumplimiento.
b). Obligaciones:
Unilaterales: Son aquellas en que la carga obligacional recae únicamente
en uno solo de los sujetos mientras el otro solo adquiere derechos.
Bilaterales o recíprocas: Son aquellas en las cuales la carga obligacional
recae sobre todos los sujetos y la prestación de uno de ellos siempre
conlleva una contraprestación.
c). Obligaciones:
Condicionales: Son las que dependen de una condición, o sea de la
realización de un acontecimiento futuro e incierto. Puede ser:
1. Condición suspensiva: es aquel acontecimiento futuro e incierto
del cual depende el cumplimiento de las obligaciones es decir, que
al darse la condición nace la obligación.
2. Condición resolutiva: son aquellas condiciones de las cuales
depende una obligación y como consecuencia la extensión de la
misma. Es decir que el cumplimiento de la condición extingue el
derecho que se estaba ejerciendo.
3. Condición positiva: es aquella que consiste en una conducta de
los sujetos de dar y hacer. Ej. Condición que un testador deja a
una persona de recibir una herencia si se casa en determinado
tiempo.
4. Condición negativa: es aquella que está dirigida a una condición
o conducta de no hacer. Ej. El testador deja en el testamento la
condición de no casarse con determinada persona.
5. Condición potestativa: es la que su cumplimiento depende de la
voluntad de una de las partes y quienes lo acuerdan en un contrato.
Ej. A le vende a B con la condición que B cumpla con la obligación
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que le imponga C.
6. Condición causal: es aquella que depende de una circunstancia
ajena a la voluntad de las partes o de un tercero no interesado: es
decir, de condiciones que dependen del azar o de un
acontecimiento de la naturaleza.
7. Condición mixta: depende de la realización de la voluntad de las
partes y de un hecho ajeno a ellos, es la unión de la potestativa y la
causal.
d). Obligaciones
A plazo: Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento depende del
transcurso de determinado período de tiempo.
Clases de plazo:
1. Por su origen: puede ser legal o judicial. Es plago legal cuando lo
impone la ley. (Art. 1681 – 1726 – 1811 – 1950 C.C.) Y es judicial
aquel plazo que establece un órgano jurisdiccional a través de un
juez.
2. Por su forma: puede ser: a) Determinado a plazo fijo: establece
el día en que la obligación comienza y el día en que temina. b) Plazo
indeterminado o indefinido relativo: Es aquel plazo en que si bien
se sabe cuando comienza, no se sabe cuando exactamente termina.
Ej. Letra de Cambio a 30 días vista. c) Plazo indefinido absoluto:
si se sabe cuando comienza el plazo, pero no se puede determinar
el día o la fecha en que termina. Es decir, que se sabe que se va a
vencer el plazo pero no se sabe cuando va a suceder. Ej. Seguro de
vida.
Formas de extinción del plazo:
a) Vencimiento: cuando llega la fecha señalada para el
vencimiento del mismo.
b) Renuncia: cuando el deudor renuncia del plazo señalado en el
contrato o en la ley y le da cumplimiento a la obligación antes de
llegada la fecha señalada para el vencimiento; solamente el
deudor puede renunciar al plazo.
c) Caducidad: se da por el transcurso del tiempo señalado como
plazo y la persona legitimada para ello no ejerce su acción.
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Diferencia entre Plazo y Condición: La condición es un hecho futuro
incierto, en tanto el plazo es un hecho futuro cierto.
El Pago:
a).DEFINICIÓN:
Es la forma normal de darle cumplimiento a una obligación; es el acto jurídico por
medio del cual el deudor le da cumplimiento a su obligación en la forma, modo y tiempo
convenidos.
b). ACEPTACIONDELPAGO:
1. ACEPCION GENERALISIMA: El pago es el cumplimiento de la obligación ya
sea de manera normal, voluntaria o de manera anormal o forzosa.
2. ACEPCION ESTRICTA: Pago es el cumplimiento de la prestación convenida o
pactada.
3. ACEPCION RESTRINGIDICIMA: Pago es el cumplimiento que se realiza al
entregar una suma de dinero.
c). NATURALEZAJURÍDICADELPAGO:
Existen tres posiciones o corrientes que la explican:
1. EL PAGO ES UN HECHO JURIDICO: Es decir que es algo simple y cuando se
trata de una prestación de hacer con el simple hecho de actuar del obligado se
cumple con la obligación. Es una manifestación de voluntad permitida por la ley.
2. EL PAGO ES UN NEGOCIO JURIDICO: Dice que el pago es un verdadero
contrato, existe un contrato de cumplimiento y por lo tanto hay acuerdo de
voluntades.
3. EL PAGO ES UN EFECTO DE LA OBLIGACION: Dice que el pago es un efecto
o consecuencia de la obligación y que las obligaciones nacen para ser cumplidas,
esto es lo ideal. Esta es la ecléctica y es la que sigue el código civil guatemalteco.
d). LIMITACIONESPARARECIBIRELPAGO:
La persona legitimada para recibir el pago es el acreedor, sujeto activo o
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reuscredendi. También puede hacer a un tercero; pero para que el pago hecho a un
tercero sea válido es necesario que el acreedor lo ratifica o se aproveche de lo pagado.
e).CLASESDEPAGO:
1. Pago en moneda nacional: Es una obligación pecuniaria, lo ordinario es el
pago en moneda nacional (art. 1395)
2. Pago en moneda extranjera: Es permisible que en un contrato se convenga que
la obligación se va a cumplir en moneda extranjera, sin embargo ésta es una especie
de obligación natural. (art. 1396).
3. Pago mediante títulos al portador: El título al portador es una documento que
no se emite a nombre ni a la orden de persona determinada y que se transmite por
la simple tradición. (art. 1393)
4. Pago mediante cheque: Es una forma de pago condicional, es decir que la
obligación se extingue hasta que el cheque es pagado, mientras tanto la obligación
sigue vigente. (art. 1394 c.c.)
5. Pago en especie: (Art. 1397 c.c.) El lo que la doctrina llama dación en pago y es
una forma de pago que consiste en un acuerdo entre el acreedor y el deudor que
convienen en que el deudor pueda cumplir su obligación sustituyéndo la
prestación acordada por otra equivalente. Es decir, que el bien que se entrega
sustituye al dinero o valor de la deuda.
6. Pago por deudor y por tercero: Quien paga es el deudor, mandatario o
representante. Pudiendo hacerlo un tercero; pero para que el pago hecho por un
tercero sea válido es necesario que el pago lo hay hecho con el consentimiento
del deudor, de lo contrario, el pago no es válido y el que pagó no tiene derecho a
repetir.
f). FORMASESPECIALESDEPAGO:
1. Imputación de pago: Se refiere a la institución que se da cuando un deudor
tiene varias deudas a favor de un solo acreedor. En cuyo caso, el deudor está
facultado para decidir a que deuda se aplica el pago, pero si no lo manifiesta
se aplica e imputa el orden legal: Art. 1416 C.C. La deuda de plazo vencido. La
más onerosa (que paga más interés) La más antigua Si todas tienen las
mismas características se aplica el pago proporcionalmente.
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2. Pago por consignación: Es una forma anormal de hacer el pago que
consiste en depositar el dinero o la cosa que se debe ante un juez competente.
Y se debe cumplir con los siguientes requisitos: Que la consignación se haga
ante juez competente. Que el pago se haga por la persona capaz y hábil (deudor,
mandatario, representante) un tercero no puede hacerlo. Que el pago se haga
sobre la totalidad de la deuda. Que se haya vencido el plazo o dado la condición.
3. Pago por Subrogación: Es una forma de pago por medio de la cual una
tercera persona paga la deuda de otro con su anuencia, o presta dinero al deudor
para que pague y entonces subroga al acreedor y cede al tercero que paga sus
derechos de la obligación.
4. Dación en Pago: Es una forma de pago que consiste en un acuerdo entre el
acreedor y el deudor que convienen en que el deudor pueda cumplir su
obligación sustituyendo la prestación acordada por otra equivalente. Es decir,
que el bien que se entrega sustituye el dinero o la deuda.
5. Pago por Cesión de Bienes: Es otra forma anormal de pago, y que se da en el
caso de que el deudor no tenga posibilidades de darle cumplimiento a su
obligación, aún cuando tenga voluntad de hacerlo; y como consecuencia de
ello ha caído en insolvencia. La cesión de bienes se hace por medio de un
acto en el cual el deudor cede sus bienes a sus acreedores para que éstos los
vendan o los administren y con el producto se haga el pago de sus créditos y
puede ser: Judicial: cuando se hace mediante un tribunal Extrajudicial: cuando
se hace por medio de un contrato, también se llama voluntaria. Al promoverse
la cesión de bienes tanto voluntaria como judicial concurren todos los
acreedores, aunque sus créditos no hayan vencido. Cuando el producto de las
ventas es mayor que las deudas el saldo es a favor del deudor; en caso contrario
cuando el producto de las ventas es menor que la deuda, queda un saldo
insoluto, entonces se aplica la imputación de pago.
a). DEFINICIONDEINCUMPLIMIENTO:
Es la situación anormal que se produce cuando no queda satisfecha la relación jurídica
porque el deudor no cumple o cumple mal con la obligación pactada o convenida lo
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que ocaciona perjuicio al acreedor.
b). CLASESDEINCUMPLIMIENTO:
1. Temporal: es el caso de la mora. Se produce un retraso culpable en el
cumplimiento que no impide su posterior cumplimiento. Mora solvens o
solvendi: es aquella en la que incurre el sujeto pasivo, deudor o reus debendi.
Mora accipiens o accipiends es aquella en la que incurre el sujeto activo,
acreedor o reus credendi. Interpelación: es un acto necesario para que el
deudor quede en el estado de la mora, y consiste en el envío de una carta, un
telegrama, la cuenta o una simple petición verbal, en la cual el acreedor hace
saber al deudor que debe cumplir inmediatamente la prestación. Efectos de la
interpelación: * Constitución del estado de mora. * Cambio de voluntad del
acreedor
2. Definitivo: Se da cuando el deudor ya ha sido ejecutado Cumplimiento
forzoso: se produce cuando el deudor va a se obligado a que se cumpla con
la obligación. Cumplimiento forzoso directo: cuando el deudor al ser
requerido, paga su obligación. Cumplimiento forzoso por equivalencia: se
produce cuando el deudo al ser requerido no paga su obligación entonces se le
traba embargo sobre sus bienes o se les remata, y con el producto le paga la
deuda.
3. Parcial y Total
4. Activo y Pasivo
5. Cumplimiento doloso y culposo: El doloso es el incumplimiento de la
obligación realizada de modo consciente y voluntario por el deudor. Y el culposo
es el incumplimiento de la obligación realizada por la falta de diligencia,
cuidado o negligencia del deudor, pero sin intención deliberada de incumplir.
c).CASOFORTUITOYFUERZAMAYOR:
Caso Fortuito
Es un acontecimiento ajeno a la voluntad del Deudor pudiendo ser predicible
pero inevitable, generalmente son acontecimientos de la naturaleza. Ej. una
inundación, un huracán, etc.
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0
Fuerza Mayor
Es un acontecimiento de un hecho del hombre, que se puede prever pero
también es inevitable. Ej. La explosión de una caldera, un corto circuito, etc. El
código civil los utiliza indistintamente y los efectos son los mismos. arts. 1426 y
1427 c.c.
b). CESIONDECREDITOODEDERECHOS:
Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo transmite a otra
persona (cesionario) gratuita y onerosamente sin modificar con ello la relación jurídica.
Efectos de la cesión de crédito:
El cesionario pasa a ocupar el lugar del acreedor.
Al transmitirse el crédito se transmiten todos los derechos accesorios a menos
que se pacte lo contrario.
El acreedor o cesionario solo responde de la legitimidad y existencia del crédito o
derecho al tiempo de la cesión.
El deudor cedido puede oponer en contra del cesionario todas las excepciones
que en un momento dado hubiere opuesto en contra del cedente.
El cedente a título oneroso queda sujeto para la evicción (despejo) cuyo elemento
es garantizar la existencia y legitimidad del crédito, pero no responde por la
insolvencia del deudor a menos que la conociera.
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1
c). CESIONDEDEUDAS:
Denominada en doctrina “asunción de deuda”, y que consiste en un contrato celebrado
entre el acreedor, el deudor y un tercero, en el cual el acreedor consciente que el
tercero asuma la deuda y el deudor original quede desligado de la obligación. En este
caso, el deudor y el tercero no pueden negociar la deuda sin el consentimiento previo
del acreedor, porque a él le importa la solvencia del tercero.
Requisitos:
Que se haga al acreedor la propuesta de la cesión, por el deudor
y el tercero.
Que no haya negativa expresada por parte del acreedor
Que el acreedor permite que el tercero propuesto realice actos
que corresponden al deudor.
Que esos actos sean realizados por el tercero en nombre
propio y no por cuenta del deudor principal.
Efectos de la Cesión de Deudas:
El deudor original sale de la relación jurídica y queda
exonerado de la deuda.
El vínculo jurídico no cambia sino que solo se sustituye al deudor
y la deuda pasa a éste con sus garantías salvo las
proporcionadas por tercero.
El nuevo deudor podrá oponer al acreedor las mismas
excepciones originadas por la naturaleza de la deuda.
a). DEFINICIONDECOMPENSACION_
Es un modo de extinción simultánea y hasta la misma cuantía de dos obligaciones
diversa existente entre dos personas que recíprocamente son acreedores y
deudores por su propio derecho. Puede ser objeto de compensación únicamente el
dinero y otras cosas fungibles de la misma especie y calidad siempre que sean líquidas
y exigibles.
b). REMISIONOCONDONACION:
Es una forma de extinguir la obligación que consiste en el perdón que el acreedor
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confiere a su deudor liberándolo del débito. Se puede dar en forma expresa cuando
se hace por escrito y en forma tácita cuando la deuda consta en un documento
mercantil y el acreedor se lo entrega voluntariamente al deudor.
c).CONFUSION:
Es una forma de extinguir una obligación que se da cuando las calidades de
acreedor y deudor se reunen en una misma persona, de tal forma que no se dan los
dos elementos que necesariamente deben existir en todo vínculo obligacional y ello
trae como efecto el hecho de que la obligación se extingue por la existencia de un solo
sujeto que no puede obligarse consigo mismo porque se confunden ambos sujetos, en
una misma persona. Con la confusión también que existen las obligaciones
accesorias. EFECTOS: Se extingue la obligación.
d). DESCRIPCIONEXTINTIVA,NEGATIVAOLIBERATIVA:
Es una forma de liberación de las obligaciones que ocurren por
el transcurso del tiempo que la ley señala, si en ese tiempo el
acreedor no requiere el pago.
Puede darse como acción cuando el acreedor deja pasar el
tiempo en que la obligación es exigible y no demanda su
cumplimiento. Pasado ese tiempo el deudor demanda ante un
juez que declare que la obligación que tiene ha prescrito. Y
como excepción cuando el acreedor exige el cumplimiento de
la obligación pasado el tiempo en que debió haberlo hecho y en
ese caso, el deudor excepciona diciendo al tribunal que ya no
puede exigírsele la obligación porque la misma ha prescrito por
haber transcurrido el tiempo señalado.
DERECHOCIVILIV
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3
***************** 1).GENERALIDADES DEL NEGOCIO JURÍDICO: ***************
1). El Negocio Jurídico Civil:
a). DEFINICIÓN:
Según el Art. 1517 dice que hay contratos cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación.
b).PRINCIPIOSDELACONTRATACIÓN:
1. El Consensualismo: En el derecho moderno rige el principio según el cual basta
el acuerdo de voluntad entre dos más personas para que nazcan las obligaciones
sin que tenga ya vigencia aquella distinción, propia del derecho romano, entre el
pacto o convención y el contrato. Art. 1278, 1261 y 1280 C.C. Además este principio
se fundamenta en el derecho canónico.
2. El Formalismo: Este principio básicamente nos indica que no basta solo con el
consentimiento de las partes para que exista un contrato; se debe de tener
ciertas características de tipo formal (esenciales) que lo hagan válido.
3. Autonomía de la Voluntad: Este principio subsiste hasta la fecha, aunque más
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limitado día tras día pues la libertad de acción del individuo no encuentra
restringida por los intereses comunes, por los intereses de la sociedad. Art. 1575
C.C.
Posición del Código Civil Guatemalteco: Nuestra legislación adopta un sistema de
tipo Ecléptico.
a). Elconsentimiento:
Definición:
Como la voluntad de celebrar el acto en su motor principal. En los contratos, esa
voluntad se llama consentimiento y es un elemento complejo formado por la
integración de dos voluntades que se concierten. Es un acuerdo de voluntades: dos
quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común.
Elementos:
1. La Oferta: Es la proposición que una persona dirige a otra ofreciéndole
una forma de contratar poniendo sus condiciones bajo las cuales puede
pactarse un acuerdo de voluntades. (la oferta puede ser por telegrama)
2. La Aceptación: Es el momento en el cual la persona a la cual va dirigida
la oferta expresa su deseo de aceptar o no la misma, exponiendo igualmente
sus condiciones bajo las cuales se pretende llegar a un acuerdo de
voluntades.
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dentro del plazo estipulado. (Art. 1521 C.C.) y en el lugar donde se da el acuerdo de
voluntades.
Vicios del consentimiento:
Los vicios del consentimiento son aquellas circunstancias particulares que sin
suprimirlo, lo dañan. De lo anterior se desprende que cuando uno de los llamados
vicios no solo dañan el consentimiento, si no que lo suprime, deja de ser vicio, para
constituir una falta de consentimiento. Tradicionalmente se consideran como vicios del
consentimiento los siguientes:
El Error: Es el consentimiento equívoco de la realidad y no debe confundirse
con la ignorancia; porque ésta es una falta de conocimiento. Para que el
error pueda considerarse como vicio del consentimiento y por lo tanto
originar la nulidad del contrato, debe de recaer sobre el motivo determinante
de la voluntad de cualquiera de los que contratan.
El Dolo: La palabra dolo significa, en relación con el contrato la conducta
carente de propiedad seguida por una de las partes para engañar a la otra.
El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero
sabiéndolo aquella anulan el contrato si ha sido la causa determinante de
este acto jurídico, pero si ambas partes proceden con dolo ninguna puede
alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones
La Simulación: Hay simulación cuando se declara cosa distinta a lo que
se requiere, en forma consiente y con el acuerdo de la persona a quien
está dirigida esa declaración. Hay dos clases de simulación la Absoluta y
Relativa, la absoluta cuando detrás del acto ficticio, no existe ningún acto
jurídico en realidad y es relativa cuando el acto simulado encubre a otro acto
jurídico que las partes quisieron ocultar bajo el ropaje de aquél.
La Violencia: La violencia es la presión física o moral hecha sobre una
persona para decidirla a realizar un acto que sin concurrencia de esa
circunstancia no realizaría. El contrato celebrado por la violencia, ya
prevenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado
o no en él es nulo.
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1. Capacidad de goce, de derecho o jurídica: es la aptitud de las personas
para ser titulares de derechos y obligaciones.
2. La capacidad de ejercicio, de hecho o de obrar: es la aptitud de las
personas para hacer valer sus derechos y sus obligaciones ya sea por sí
mismas en el caso de las personas morales.
Prohibiciones específicas:
d) La Causa:
La palabra causa en un sentido general es concebida como la razón o fin que
determina al deudor a obligarse; pero en otro más fundamental se entiende por
causa el fino razón de ser objetivo, intrínseco o jurídico del contrato.
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5. Forma del Negocio Jurídico Contractual: Sistema de Contratación:
La evolución de las formas en los contratos nos muestra históricamente, dos
sistemas dispares el formalista y el espiritualista.
Sistemas de contratación
1. El Sistema Formalista: En el que se distinguen dos períodos, el
predominante religioso y el predominante civil, se caracteriza por la
exigencia rigurosa de determinas formalidades externas como requisito de
la existencia del contrato; el espiritualista se desinteresa de las formas
para tomar sólo en consideración el consentimiento, de cualquier manera
que se haya manifestado.
2. El Sistema Espiritual: Se encuentra su manifestación más expresiva en
el Derecho Español, al hacer valedera la obligación en el contrato que fueren
hechos en cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar a otro
a hacer contrato con él.
3. Sistema de Contratación Verbal:Estos deberán constar en escritura
pública; son contratos calificados expresamente como SOLEMNES, sin
cuyo requisito esencial no tendría validez. Ver Art. 1577, 1578 del C.C.
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favor de terceros siempre intervienen tres sujetos:
1. El Estipulante, es la persona a quien se le promete
2. El Promitente, que es la persona que promete a favor de otra.
3. El Beneficiario, que es la persona por quien se promete.
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de los sujetos contratantes para resolver la duda.
2. Criterio Moderno Objetivo: Este toma como base el objeto, el sentido objetivo
de la declaración de voluntad, y sostiene que para interpretar las cláusulas del
contrato, cuando hubiese duda sobre su contenido debe buscarse cual es la
naturaleza jurídica del negocio y cual es la materia sobre la que los contratantes
declaran su voluntad.
Posición legal de Nuestro Código Civil se encuentra contenida del artículo 1593 al
1609.
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SusEfectos:
El principal es que el contrato sea nulo y que vaya orientado a tercero; la
rescisión opera de dos formas:
1. Voluntaria: Cuando los sujetos de mutuo acuerdo deciden
rescindir un contrato que han celebrado.
2. Forzosa u Obligatoria: Cuando el contrato es lesivo
económicamente a uno de los sujetos contratantes y este
demanda su nulidad ante el Organo Jurisdiccional Competente.
En este caso el contrato será ineficaz hasta que lo declare el juez que
conozca de la demanda. Es decir que que el negocio juridico no nace
a la vida jurídica
b). Rescisión:
Este término igual a dejar sin efecto algo (un contrato), es quitarle la eficacia a un contrato
válido; la rescisión es otra de las causas para que el contrato no sea válido.
Clases:
Vloluntaria y Forzada
Efectos:
c). Resolución:
La resolubilidad de los actos jurídicos en general y de los contratos en particular es
consecuencia de la naturaleza del acto; la resolución del contrato constituye una de las
formas de quedar sin efecto el acto jurídico.
Clases
Expresa y
Tasita La condición resolutoria puede ser no solo expresa sino
también tácita, pues como es sabido en los contratos bilaterales si una
de las partes no cumple, la otra puede pedir el cumplimiento de lo
convenido a la rescisión del contrato.
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1
Efectos
La resolución del contrato tiene naturaleza judicial, siendo en todo caso su pretensión un
acto de carácter facultativo, puesto que puede ejercitarse o no por el interesado.
d) Revocación:
Es también una forma de ineficacia o de nulidad del contrato; el derecho lo tiene únicamente
el acreedor legitimado, salvo el caso del deudor en actos o negocios que perjudiquen a sus
intereses.
Acción Paulina o Revocatoria: Es el derecho que tienen todos los acreedores cuyos créditos
sean anteriores al Derecho que se impugna para proponer la Revocación y se pruebe la mala
fe de parte del mutante o acreedor; la impugnación será antes del negocio o al crédito del
negocio impugnado. La acción revocatoria prescribe en un año, a partir de la celebración del
contrato o bien a partir de la fecha en que el daño se causó. (lo que sea más favorable al
afectado).
Clases:
Efecto
Es devolver lo recibido con eventuales daños y perjuicios.
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recíprocos a todos los sujetos que le conforman y pueden ser Conmutativo y
Aleatorio.
Conmutativo: Cuando la entrega de la cosa se produce en el propio
momento de su celebración, Ej. La Compra Venta al Contado.
Aleatorio; Cuando la entrega de la cosa se va produciendo por momentos Ej.
La Renta Vitalicia o el Arrendamiento.
5. Contratos Típicos o Tipo: Es aquel contrato que tiene una denominación
especial en la propia ley.
6. Contrato Atípico o Atipo: Es aquel contrato que no tienen una denominación
especial en la ley, sino que las partes le dan la denominación que más les convenga
en el momento de estipular sus cláusulas.
7. Contrato Solemne: Cuando la ley exige una forma determinada y no otra
diferente para que se produzcan determinadas consecuencias pero esas
consecuencias se producen también aunque no se satisfaga la forma prevista y
sólo se establece la nulidad del contrato por la falta de tal forma. Ej la compra Venta
de Bienes Inmuebles, la Donación de Bienes y Raíces, el Arrendamiento.
8. Contratos Consensuales: Cuando la ley no exige forma determinada para la
validez de un contrato, sino que dejan a las partes la libertad más absoluta para
darle forma que si las determinan, el contrato es consensual sin que esto
signifique que el contrato puede celebrarse sin forma. Ej. La Compra Venta de
Bienes Muebles y la Permuta de Muebles.
9. Contratos Reales:Se dan cuando la entrega de la cosa en los contratos en los
que el contenido de la prestación de alguna de las partes son transmitir el dominio
o el uso o goce de un bien, sea indispensable para el perfeccionamiento del contrato
se califican como Real.
10. Contratos Principales: Son aquellos que su existencia y validez no dependen
de la existencia de una obligación preexistentes o de un contrato previamente
celebrado; es decir, son contratos que tiene existencia por sí mismos. Son contratos
principales todos los demás contratos reglamentados por el Código Civil.
11. Contratos de Tracto Ünico (Instantáneos): Son los contratos de ejecución
instantánea o instantáneos; aquellos en que las prestaciones de las partes se
ejecutan ose cumplen en un sólo acto como en la compra venta lisa y llana.
12. Contratos de Tracto Sucesivo: Son aquellos en que las prestaciones de las
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partes o las de una de ellas se ejecutan o cumplen en un lapso determinado como
en el arrendamiento.
13. Contratos de Discución: Son aquellos contratos en donde las partes imponen
sus condiciones.
14. Contrato de Adhesión: Son aquellos contratos donde una de las partes
impone las condiciones.
15. Contratos Nominados: Son aquellos contratos que tiene una denominación
especial. Ej. Compra venta.
16. Contratos Indivicualales:
17. Contratos colectivos:
CONTRATOS PREPARATORIOS:
1. La promesa y opción
a). Definición Contrato de Promesa:
* Es aquel contrato en cuya virtud dos o más personas se comprometen a que en un
plazo cierto, determinado contrato que por el momento no quieran o no puedan celebrar. O
bien es el que está encaminado a la conclusión de otro contrato entre las mismas partes.
Es un contrato por virtud del cual una parte o ambas se obligan
dentro de cierto tiempo a celebrar un contrato futuro
determinado. Y para su valides debe de constar por escrito y
contener los elementos características del contrato definitivo y
limitarse a cierto tiempo.
b) Naturaleza Jurídica:
1. La teoría positiva; afirma la existencia del contrato de promesa como figura
independiente que provoca el nacimiento de una obligación o prestación de concluir un
contrato futuro, que tiene que ser una obligación de hacer, así mismo da acción para
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compeler judicialmente a la emisión de dicha declaración de voluntad, exigir la
celebración del contrato.
2. La teoría negativa sostiene la inexistencia del pre-contrato, por la imposibilidad de
obligarse a consentir en el futuro o bien que no existe conceptualmente el pre-contrato.
c) Elementos y Requisitos:
Elementos:
Personales: Cuando las partes que en definitiva tienen que intervenir en el mismo.
Reales: Cuando el objeto del contrato es la conclusión de un contrato definitivo.
Formales: Cuando se celebra en la misma forma exigida para el contrato definitivo;
teniendo así mismo que tener los elementos esenciales necesarios para su celebración y
el lapso dentro del cual debe celebrarse el contrato futuro.
Requisitos
1. Contener los elementos característicos del contrato definitivo.
2. Limitarse a cierto tiempo, y
3. Observarse a la forma escrita
c). Caracteristicas:
Contrato de Opción:
a). Definición:
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Es el convenio por el cual una parte concede a otra por tiempo fijo o en determinadas
condiciones la facultad que se deja exclusivamente a su arbitrio de decidir respecto a la
celebración de un contrato principal. Art. 1676 C.C. Y consiste en tener a disposición de otra
persona por cierto tiempo la vinculación con otra.
Requisitos:
1. Que sean definitivos
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2. Que tengan límite de tiempo
3. Que se hagan en forma escrita
d). Caracteristicas
c). Efectos:
Mientras este pendiente el derecho de opción; el concedente
queda vinculado con el Optante, ni puede disponer y tiene una
obligación de No Hacer.
Otro efecto sería si el Optante tiene derecho a decidir durante
el plazo, si decide queda firma el Contrato y que quede en
perfecto Estado de Cumplimiento.
Y cuando si se deja transcurrir el tiempo o el plazo o manifiesta
que no optaría; todo queda como que no hubiera celebrado tal
contrato.
f). Diferencias
CONTRATOS DE GESTION:
Mandato y Sociedad
2). MANDATO
a). Definición:
El Mandato es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a prestar un
servicio, hacer alguna cosa y ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que
éste le encargue. (el Mandato es un Poder)
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revocable. Como norma general el Mandato es Bilateral y oneroso y a veces Unilateral
y gratuito porque el Mandatario acepte prestar gratuitamente el servicio; para que sea
gratuito o unilateral, el Mandatario es el que decide el ejercer sin cobrar.
ElementosyRequisitos:
Elementos:
1. Personales: (Mandante y Mandatario) Es aquel elemento en que el Mandante y
Mandatario confiere el Mandato y el Mandatario lo ejercita; limitaciones en relación al
Mandante, los representantes de los menores, incapaces o ausentes no pueden dar
poder general si no sólo especial y para asuntos determinados que no puede ser atendido
personalmente por ellos. Mandante o Apoderante; es la persona a quien se le confiere el
Mandato a quien se le otorga el poder y es la persona que representa a quien a otorgado
el Mandato. Art. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 y 1701 C.C.
2. Elementos Reales: El objeto del Mandato consiste en Actos o Negocios, los cuales
deben ser lícitos, posibles y determinados, no deben ser actos personales del interesado.
Ej. Testar, donar mortis causa y revocar dichos actos, puede ser objeto de mandato
todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado.
Art. 1688 del C.C.
3. Elementos Formales: Deben constar en Escritura Pública como requisito esencial para
su existencia, salvo los casos legales de excepción el Mandato debe constar en Escritura
Pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o
tácitamente. Art. 1687 del C.C.
Requisitos:
Que el objeto de la prestación del contrato y que cosas pueden
ser objeto del Mandato; para todos aquellos negocios que la ley
no exija la presencia personal del interesado.
Además debe otorgarse en Escritura Pública como requisito
formal de validez.
Debe registrarse en el Registro de Poderes, en el Registro de
Protocolos de la Corte Suprema de Justicia.
Además el Mandato debe aceptarse por el Mandatario expresa
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y tácitamente; es expresa cuando se hace el mismo contrato
haciendo compadecer al Mandatario; y es tácita cuando no lo
acepta en el propio contrato pero hace uso del Mandato.
d). Efectos:
Obligaciones del Mandatario respecto del Mandante:
1. Cumplir el encargo con exactitud, diligencia y fidelidad; el Mandatario
queda obligado por aceptación a desempeñar con diligencia el Mandato y
responder por los daños y perjuicios que se ocasione al Mandante. Art.
1705 del C.C
2. Dar cuenta de sus gestiones, informar de sus actos, entregar lo bienes
que tenga el Mandante en su poder en cualquier tiempo que éste lo pida.
Art. 1706 del Código Civil.
3. Ejecutar el mandato personalmente, excepto cuando esté facultado para
sustituirlo; o cuando el apoderado debe desempeñar personalmente el
mandato y sólo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para
hacerlo.
FORMASYEFECTOSDEOTORGARELMANDATO:
En el Mandato con Representación; el Mandatario actúa a nombre
de su mandante y todos los actos que realiza y las obligaciones que
traiga consigo en el ejercicio del mandato que afecten al mandatario
directamente.
Y en el Mandato sin Representación; el Mandatario obra en nombre
propio y todas las obligaciones que trae consigo en el ejercicio del
mandato obligan a él directamente sin que el mandante debe
responder presente en las acciones de terceras personas.
SustituciónyRevocacióndelMandato:
Sustitución del Mandato:
Es una facultad que el Mandante otorga al Mandatario para que éste pueda conferir a otra
persona el Mandato que se le ha otorgado; y siempre que no se encuentra fuera de la ley. y
debe constar expresamente en el contrato y no puede dar facultades de las que se le han
otorgado. También el Mandatario puede ser destituido y entre Mandante y Mandatario
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sustituto no hay ninguna relación; la relación que existe es entre Mandatario Original y
Mandatario sustituto.
TerminacióndelMandato:
El Mandato Especial termina con el hecho de que el Mandatario
haya realizado el encargo para el cual se le confirió el Mandato.
El Mandato General termina por el vencimiento del plazo
otorgado que ya vimos que es de 10 años. También termina
por revocación, muerte del Mandatario, y por quiebra e
insolvencia del Mandante o por el Mandatario que tenga una
causa que lo imposibilite totalmente.
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3) Contrato de Sociedad:
a) Definición:
Es la corporación privada, dotada de personalidad jurídica, que se constituye
por contrato celebrado, entre dos o más personas, para la realización de un
bien común o mejor dicho de un fin común, lícito, posible y preponderantemente
económico, mediante la aportación de bienes o industria, o de ambos
siempre y cuando no lleve a cabo una especulación comercial, ni adopte una
forma mercantil.
b) Naturaleza Jurídica:
Constituye un poderoso auxiliar de la empresa económica de la industria y del
comercio, satisfaciendo las necesidades colectivas mediante una operación común
pueden satisfacerse. Y pueden ser corporaciones de derecho privado que persiguen
un fin preponderantemente económico debido a la aportación de bienes pero sin que
esa finalidad económica implique una actividad mercantil.
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categoría profesional de comerciante, se dedica al tráfico comercial, su calidad
estaría probada por encontrarse inscrita en un registro de comerciantes o por
dedicarse con habitualidad al ejercicio del comercio, según los requisitos que la
ley exigiera para obstentar esa profesión. Si no se dieran estos presupuestos,
nos encontraríamos ante una sociedad civil. Una sociedad es mercantil porque
tiene la calidad profesional de comerciante; en cambio la civil no tiene esa
calidad.
2. Criterio Objetivo: Este criterio surge de la publicación del Código de
Comercio de Napoleón. La diferencia entre la sociedad civil y la sociedad
mercantil depende aquí de la naturaleza jurídica de los actos que cada una
realice. Según la tendencia objetiva del Derecho Mercantil, deben establecerse
una serie de actos en forma taxativa o enunciativa que tendrán carácter mercantil
y delimitarán la materia propia de esta rama del Derecho Privado. Si una relación
no encaja dentro de esa serie, se sujeta al Derecho Civil. Bajo esta idea, si
en una sociedad su objeto social lo constituyen actos calificados por la ley
como actos de comercio la Sociedad es Mercantil. En caso contrario la Sociedad
es Civil. Este sistema ha tenido una variante en el Derecho comparado, pues hay
sociedades como la anónima y la de Responsabilidad Limitada que
independientemente del objeto al cual se dediquen, siempre han sido
consideradas mercantiles por su propia naturaleza.
3. Criterio Formal: También llamado Constitutivo, es el más aceptado por los
legisladores o legislaciones modernas, dentro de la que debe incluirse al nuevo
Código de Comercio de Guatemala. (promulgado en 1970) Este criterio quizá
menos científico pero más práctico, no confronta la dificultad de los anteriores
ya que la doctrina no se pone de acuerdo en la delimitación del concepto de
comerciante o del acto objetivo de comercio, que son las bases del Criterio
Profesional y del Objetivo. Además en este procedimiento para establecer la
diferencia es sencillo. La ley Mercantil, fuera de cualquier otra calificación o
circunstancia de naturaleza mercantil o circunstancia especial, al celebrarse el
contrato de sociedad, si en el contexto del instrumento público se adopta una
de las formas establecidas en el Código de Comercio; la Sociedad es Mercantil
de lo contrario la Sociedad será Civil. En otras palabras, hay que buscar la
diferencia en la constitución de la sociedad, si es conforme al Código de
Comercio o al Código Civil, siendo irrelevante a la actividad a que se dedique.
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No se busca tampoco si son o no profesionales del comercio, porque esa
calidad la tiene por investidura legal. Este criterio ya había sido expuesto por el
tratadista Italiano León Bolaffio cuando dice: “Las sociedades mercantiles se
diferencian de los comerciantes individuales en esto: en que desde el momento
de su contenido y constitución legal son personas revestidas de la calidad de
comerciantes sin exigírseles la prueba de su ejercicio habitual de comercio. El
Derecho Mercantil Guatemalteco sigue esa tendencia y lo comprobamos en el
Art. 3º. Del Código de Comercio que dice así: Art. 3º. Comerciantes Sociales:
Las sociedades organizadas bajo forma Mercantil tienen la calidad de
comerciantes cualquiera que sea su objeto. El artículo anterior se complementa
con el artículo 10 del mismo Código que dice: Art. 10 Sociedades
Mercantiles: Son sociedades organizadas bajo forma Mercantil, exclusivamente
las siguientes: La Sociedad Colectiva. La Sociedad en Comandita Simple. La
Sociedad de Responsabilidad Limitada. La Sociedad Anónima. La Sociedad en
Comandita por Acciones. Si una sociedad no adopta una constitución o en su
constitución ninguno de los tipos o formas anteriores, ESTAMOS ANTE UNA
SOCIEDAD CIVIL. Ello tiene sus efectos en el ámbito registral pues las
sociedades mercantiles se inscriben en el Registro Mercantil y las CIVILES EN
EL REGISTRO CIVIL.
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Art. 1729 del C.C.
Requisitos:
1. Objeto de la Sociedad
2. Razón Social
3. Domicilio de la Sociedad
4. Duración de la Sociedad
5. Capital y la parte que aporta cada socio.
6. Capital que puede tomar periódicamente cada socio para gastos personales.
Art. 1730 del C.C.
Leer artículos del 1734 al 1741 del Código Civil Guatemalteco
LiquidacióndelaSociedad:
Esta es una consecuencia de la disolución, y que tiene por objeto ultimar las
obligaciones y contratos pendientes en el momento de la disolución, sus operaciones
consisten fundamentalmente en el pago de deudas, cobros de créditos y distribución
del fondo social. Subsiste la personalidad de la sociedad sólo para los efectos de la
disolución y es presentada por los liquidadores. Las acciones de los acreedores contra
los socios entre sí prescriben en tres años contados desde la fecha en que termine la
liquidación, salvo que la ley fije término menor según la naturaleza de la obligación.
Art. 1777, 1778, 1781, 1782, 1783, 1784 y 1789 del C.C.
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propiedad de una cosa a otra persona, y que se obligan a pagar un precio en dinero.
Art. 1790 del C.C.
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que tengan capacidad para disponer de sus bienes.
2. El Consentimiento: Es el acuerdo de las voluntades de dos o más
personas con un objeto jurídico.
3. La Cosa: La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación
obligatoria, es decir, la posibilidad, licitud y determinación.
4. El Precio: Federico Puig Peña dice: “Es como la cosa elemento real de
tipo y sustancia en el contrato, puesto que funciona como contraprestación
a la entrega de aquella. El precio delimita a la naturaleza institucional del
Negocio”. Los requisitos del precio son:
a) En la Veracidad: el precio debe ser cierto, o sea determinado.
b) En la Determinación: El precio puede también verificarse con
intervención de un tercero.
c) En la Pecuniaridad: El precio debe ser el DINERO o signo que lo
represente. Art. 1796 y 1797 del C.C.
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e). Clasificación de los contratos de compra venta:
1) Bilateral: Porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Y es
Oneroso porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos.
2) Es Aleatorio: Puede ser un contrato aleatorio; cuando se trata de una compra
venta de esperanza, es decir cuando se adquieren los frutos de una cosa corriendo
el comprador el riesgo de que no existan, pero pagando siempre su precio,
independientemente que no lleguen a existir.
3) Consensual para muebles y formal para inmuebles: La compra venta es un
contrato consensual para muebles y formal para inmuebles. En materia de
muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto; es decir, se
aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del
consentimiento tácito y expreso. En cuanto a los inmuebles el contrato es formal;
y debe constar siempre por escrito, pero el documento puede ser público o privado;
según el precio.
4) Principal: La compra venta es un contrato principal, es decir, existe por sí solo,
pues no depende de otro contrato.
5) Instantáneo o de tracto sucesivo: La compra venta puede ser un contrato
instantáneo o de tracto sucesivo, es decir, pueden realizarse las prestaciones
inmediatamente, cuando la operación es el contrato, o puede pagarse el precio en
abonos, caso en el cual será una operación de tracto sucesivo.
6) Consensual en oposición a Real: La compra-venta es consensual, en
oposición al contrato Real. Quiere esto decir, que existe antes de la entrega de la
cosa, la cual no es un elemento constitutivo de la misma, en cambio, en los
contratos reales, la entrega de la cosa es un elemento necesario para su formación.
7) Civil y Mercantil: Desde otro punto de vista podemos clasificar la compra-venta,
distinguiéndose la civil de la mercantil, en la civil se caracteriza por ser una forma
negativa; diciendo que es aquella que no tiene atributos de la compra-venta
mercantil; y que la forma Mercantil se presenta en forma positiva.
8) Voluntaria y Forzosa: Puede clasificarse la compra-venta desde otro ángulo
visual, como Voluntaria y Forzosa. La Voluntaria; es el contrato ordinario en que
comprador y vendedor se ponen de acuerdo respecto a cosa y precio; la Forzosa,
en realidad presenta una característica que afecta al contrato en su esencia
misma; existe en el remate, en la adjudicación judicial y en la expropiación por
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causa de utilidad pública.
9) Pactos Rescisorios: Son aquellos acuerdos que hacen los sujetos en el
contrato de compra-venta, por medio de los cuales se sujetan a las condiciones
establecidas legalmente. Existen tres clases de Pactos:
a) Pacto de Reserva de Dominio: Es el Derecho de Vendedor que domina,
hasta que se paga la totalidad del precio.
b) Pacto Comisorio o de Ley Comisoria: Este pacto consiste en que los
contratantes acuerden que el contrato se RESINDE si el precio fijado en el
contrato no se paga en un día específicamente determinado. (es un pacto
represivo) el contrato se Resinde automáticamente; generalmente ya ha
sido entregada la cosa y el precio no.
c) Pacto del mejor comprador o pacto de abdeción en día: Este pacto
consiste en que los contratantes acuerden que el contrato quedará resindido
si durante el transcurso de cierto tiempo que no puede ser mayor de 6 meses
en caso de bienes inmuebles y de 3 meses en casos de otros bienes. Si
hubiere una persona que ofrece mejor precio que la cosa vendida, en este
caso podrá celebrarse un nuevo contrato con la persona que hace la mejor
oferta, siempre y cuando se pruebe que no ha existido CORRUCION entre
el vendedor y la persona que ofrece mejor precio; y conforme a la ley se
entiende que hay Corrución, cuando el comprador original exige que la
persona que ofrece el mejor precio deposite en un banco el dinero que
ofrece por la cosa, y éste, no cumple con hacer el respectivo depósito dentro
de los 3 días siguientes del requerimiento. El comprador original siempre
tiene la preferencia o derecho de igualar la suma del mejor ofertante.
5) Permuta:
a). Definición:
La permuta es un contrato por virtud del cual cada una de las partes transmite a la otra
la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad. (Rogina
Villegas) Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compra-venta
en lo que fueren aplicables. Art. 1852 del C.C.
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b) Naturaleza Jurídica:
Es un Contrato Traslativo de Dominio; y su régimen jurídico sigue todas las reglas de
la compra-venta, excepción hecha de las relativas al precio, es decir, en cuanto a la
transmisión del dominio y a las obligaciones del vendedor, se aplica el sistema de la
compra-venta, cada Permutante se reputa vendedor en lo que se refiere a las
obligaciones de transmitir el dominio, entregar la cosa, garantizar una posesión
pacífica, responder los vicios o defectos ocultos y del saneamiento para el caso de
evicción. Como en la Permuta no existe precio, sino es un caso especial o
exepcional, lógicamente no se aplican las reglas relativas a las obligaciones del
comprador que consisten, fundamentalmente, en pagar un precio cierto y en dinero.
Elementos:
1. Personales: Que son llamados Permutante Vendedor y Permutante
Comprador, para celebrar este contrato se necesita de la capacidad de los
contratantes.
2. Reales: Son permutables porque son cosa vendibles.
3. Formales: Porque tienen los mismos requisitos que el contrato de
compra-venta.
4. Esenciales Debemos distinguir primero, los elementos * esenciales
genéricos y, después un elemento de carácter específico.
a) Elementos Esenciales Genéricos: son los que ya conocemos
para todo contrato: Consentimiento y Objeto. Por lo que se refiere
al primero procede decir que en la Permuta debe de existir el ánimo
de transmitir el dominio de la cosa por otra que se reciba a cambio.
b) Elementos Esenciales Específicos: es el objeto; en la permuta
queda integrado por las cosas que recíprocamente se transmiten y
a veces por el valor de una cosa y por parte del numerario. Respecto
al objeto repetimos las consideraciones que hicimos para compra-
venta: la cosa debe existir en la naturaleza, estar en el comercio y
debe ser determinada o determinable.
Requisitos:
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Tiene los mismos que el contrato de compra-venta.
d) Efectos:
Con respecto a las obligaciones de las partes, en este contrato hemos dicho con
excepción de las reglas relativas al precio, todas las demás disposiciones de la
compra-venta son aplicables a la permuta. Las obligaciones del comprador no serán
aplicables a ninguno de los permutantes, pero las del vendedor sí y éstas son las
siguientes: Transmitir el dominio, custodiar la cosa en tanto se entregue, entregar ésta
en el tiempo, lugar y forma y sustancia convenidos, haciendo esa entrega real, jurídica
virtual o ficta.
6). DONACION:
a). Definición:
La donación es un contrato por el cual una persona, llamada Donante, transmite
gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes (reservándose sólo
los bienes necesarios para subsistir), a otra llamada Donatario. El Código Civil en su
Art. 1855.
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2. Elementos Reales: Se refieren a todas las cosas existentes que se
pueden transferir en propiedad.
3. Elementos Formales: El efecto fundamental es transferir el dominio de la
cosa donada y el Donatario tiene la acción para reclamar la cosa. Art.
1855 del C.C. , 1859 y 1864 del mismo cuerpo legal.
Requisitos de la Donación:
1. La Capacidad: Generalmente pueden donar todos los que pueden contratar y
disponer de sus bienes. Los que tengan plena capacidad legal; que el
consentimiento no adolezca de vicio y que al mismo tiempo el objeto sea lícito.
2. La Aceptación: El Donatario puede aceptar en el momento de la Donación, o en
acto separado. Si la aceptación fuere posteriormente debe notificarse en forma
auténtica al donante
3. La Forma: En cuanto a la forma en la donación de bienes inmuebles debe de
otorgarse en Escritura Pública y el Donatario aceptar en la misma forma. Art. 1857
y 1862 del C.C.
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dominio de la cosa donada y de entregarla al donatario.
3. Es Onerosa: Cuando el donatario está obligado a responder de los gravámenes
o de las deudas expresamente designadas. Y en las donaciones universales
responde a beneficio de inventario del pasivo existente hasta la fecha de la
donación; por esto, la donación puede ser excepcionalmente bilateral.
4. Es Gratuito: Se reputa que hay donación gratuita cuando no existe diferencia
entre el valor del bien donado y el monto de las cargas.
5. Es Consensual: Cuando recae sobre bienes muebles cuyo valor no exceda de
lo estipulado por la ley. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma
en que éstas deben hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del
donante.
f). Revocación:
La revocación tiene como resultado dejar sin efecto totalmente la donación. En esta
situación el donatario debe devolver la cosa en el Estado que tenía al momento en que
fue hecha la donación; si fuera imposible devolver la cosa donada entonces debe
devolver el precio que tenía al tiempo de haber hecho la donación. Hasta el día de la
notificación de la revocación, rescisión o reducción de los frutos o productos de las
cosas donadas corresponden al donatario. Art. 1878 del C.C.
7). EL MUTUO
a). Definición:
El Mutuo es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de
una suma de dinero o de otras cosas fungibles a mutuatario, quien se obliga a devolver
otro tanto de la misma especie y calidad.
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2
c). Elementos y Requisitos del Mutuo:
Elementos:
1. Personales: Mutuante: quien entrega el préstamo; Mutuario: quien recibe
el préstamo; además de la capacidad se exige la propiedad de las cosas
dadas.
2. Reales: Se refiere a las cosas que se dan a mutuo (dinero, cosas
fungibles), Art. 1943: La cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo
al mutuario y queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o
destrucción que sobrevenga después.
3. Formales: Es necesario la entrega de la cosa o dinero, nuestro Código
no exige especialidades para celebrar el contrato; entonces puede ser
unilateral o bilateral. Requisitos Art. 1575 del C.C.
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3. La libertad de intereses. Art. 1956 del C.C.
Arrendamiento y comodato
8). Arrendamiento:
a). Definición:
Es el contrato por cuya virtud una parte se obliga a dar a otra el goce o uso de una
cosa, por tiempo determinado y un precio cierto; o también es aquel por cuya virtud
la parte cede a otra el uso y disfrute temporal de una cosa o derechos mediante un
precio cierto. Art. 1880 del C.C.
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derechos pueden arrendarse siempre que sean suceptibles de goce. El precio
debe ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente contando de que sea
cierta y determinada.
3. Elementos Formales: La forma del arrendamiento es libre, salvo
disposiciones de leyes especiales (ley del Inquilinato) debe celebrarse a plazo
fijo o determinado.
Requisitos
Art. 1886, 1887 y 1889 del C.C.
EncuantoalosDerechosyObligacionesdelArrendatario:
Pagar el precio del arrendamiento en el lugar y tiempos convenidos. Art.
1903, 1904, 1905, 1906 del C.C.
Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y
destino. Art. 1907, numeral 1º. del C.C.
Responder al deterioro o daño, que cause a la cosa arrendada por su
culpa o la de sus familiares, dependientes y subdependientes. Art. 1907
numeral 2º., 1908, 1912, 1913 y 1914 del C.C.
Devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento. Art. 1907
numeral 3º. del C.C. Art. 1909, 1910, 1919, 1920, 1921, 1924, 1926, 1886
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y 1894 del C.C.
9).Elcomodato:
a). Definición:
El contrato de comodato se define como aquel por el cual una de las partes entrega
a otra una cosa para que ésta la utilice gratuitamente con la obligación de devolverla
o restituirla después de haberse servido de ella.
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Elementos:
1. Elementos Personales: Los elementos personales son el comodante
(persona que entrega la cosa para ser usada) y el comodatario (que es la
persona que recibe para tal fin exclusivo).
2. Elementos Reales: Pueden ser objeto del comodato todas las cosas no
fungibles o mejor dicho todas las cosas no consumibles; quedando
excluídas las que se consumen por el uso, pudiendo serlo éstas, sin
embargo, cuando se entreguen Ad pompam. Art. 1957 del C.C.
3. Elementos Formales: El comodato no se encuentra sujeto a ningún
requisito especial en relación con la forma.No es por lo tanto el comodato
un contrato formal. En el consentimiento puede manifestarse en cualquier
forma en que los contratantes lo deseen, puede ser expreso o tácito.
Requisitos
No se necesitan requisitos formales
DerechosyObligacionesdelComodante:
Las obligaciones del comodante, tienen carácter de eventual o
accidentales; más bien el contrato nace de supuestos distintos
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y principios de justicia; abonar los gastos extraordinarios
causados durante el contrato con la conservación de la cosa. Art.
1961 numeral 3º. del C.C.
Avisar al comodatario si la cosa prestada tiene algún vicio
oculto siendo éste responsable de los daños y perjuicios. No
pedir lo prestado antes de tiempo o vencimiento del plazo
estipulado; o antes de tiempo o vencimiento del plazo estipulado;
o antes de haber servido en el uso para el que fue prestado
Extinción del contrato: Art. 1963 del C.C.
CONTRATOS DE CUSTODIA
10). Depósito
a). Definición:
Por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y
conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante, o la
persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez.
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b). Naturaleza Jurídica:
Este contrato tiene en su naturaleza jurídica un fondo de buena y en él se ve una
liberalidad y una utilidad manifiesta lo que hace necesario y con buen criterio
nuestros legisladores lo manifiestan en el actual C.C. para la mejor convivencia de la
Sociedad Guatemalteca. En el contrato de Depósitos no transmite la propiedad ni la
posesión de la cosa, y su objeto se limita a recibir en guarda la cosa de otro para
conservarla y devolverla al término del depósito. O por orden de juez competente por
lo que hace necesario que se encuentre dentro del ordenamiento jurídico actual.
Requisitos:
En cuanto a los requisitos; no requieren requisitos esenciales.
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4. Consensual en oposición a real, y formal porque se perfecciona por el siempre
consentimiento sin requerir para ese efecto la entrega de la cosa, y porque la ley no
impone formalidad alguna en su celebración,
5. De Tracto sucesivo, porque las prestaciones, por lo menos las del depositario,
deben cumplirse en un lapso, mientras no se restituya el bien,
6. Definitivo, porque satisface en sí mismo la intención de las partes y no sirve de
antecedente a otro, y
7. Nominado, por la regulación que hace al respecto al Código.
DerechosdelDepositario:
Retener la cosa; pedir los honorarios convenidos o en sus
efectos se hará por arancel; y pedir exoneración del depósito.
Art. 1981, 1982, 1996 y 1997 del C.C.
ObligacionesdelDepositante:
Pagar la retribución convenida; Art. 1987 C.C.
Abonar los gastos, Art. 1981 del C.C.
Indeminizar los daños y perjuicios que se haya ocasionado al
depositario.
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Se extingue también por orden de juez competente Art. 1992, 1998
y 1999 del C.C.
CONTRATOS DE SERVICIOS:
ElementosyRequisitos:
Elementos
1. Personales: Las personas que se compromoten a realizar la obra es el contratista o
empresario, y aquel cuyo provecho la obra se realiza, es el dueño de la obra o
Comitente. Se exige para celebrarlo, la capacidad general del contratante.
2. Reales: Son la obra y el precio, por obra debe entenderse todo resultado a
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producirse por la actividad o por el trabajo, sea ese resultado material o inmaterial
científico o artístico. El precio puede consistir en una prestación de cualquier clase,
en una remuneración única o invariable.
3. Formales: No se exige forma especial para este contrato por lo que hay que estar a
las disposiciones generales de los contratos.
Requisitos
d). Efectos:
Obligaciones y Derechos derivados del contrato de Obra:
Derechos: Recibir el precio de la obra; y como garantía del mismo retener la
cosa si fuere mueble, mientras no se le pague. Art. 2026 C.C.
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12). Servicios Profesionales:
a). Definición:
Es el contrato por el cual una persona llamada profesional o profesor se obliga a
prestar un servicio técnico a favor de otra llamada cliente, a cambio de una
retribución llamada honorario.
Requisitos:
La capacidad del cliente: para la celebración de este contrato, debe ser
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simplemente la general para contratar, pudiendo los incapaces (con incapacidad
de ejercicio) celebrado por conducto de sus representantes.
La capacidad Profesional: debe ser también la general y cuando la actividad a
realizar sólo la puede ejecutar un profesional con título profesional.
El Registro del título para poder ejercer su profesión.
13). Transacción
a) Definición:
Es el contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones ponden fin a la
incertidumbre que entre ellos mediaba acerca de la existencia, contenido y extinción
de una relación jurídica. Art. 2151 del C.C.
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subjetivamente incierta, susceptible de desembocar en una contienda judicial. La
naturaleza bilateral de la transacción se desprende lógicamente de la finalidad con ella
perseguida, sin que haya manera de negarla. La onerosidad de la transacción es
una consecuencia obligada de la necesidad de prestaciones recíprocas para la
existencia de este contrato. Su verdadera naturaleza jurídica es que es un contrato
declarativo y no traslativo de derechos. Puesto que no hay intención recíproca de
transferir la propiedad y lo que se renuncie no es el derecho que sobre la cosa
tengan las partes, sino la presión que ejercitaban sobre la misma. En consecuencia
la transacción no puede servir de justo título para la prescripción ordinaria, ni están las
partes obligadas al sanamiento de los derechos que se reconocen, salvo de excepción
escrita.
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obtiene el reconocimiento o la renuncia del derecho
controvertido, a cambio de una prestación extraña a la contienda.
Además la puramente declarativa no sirve de base o de título a
la prescripción positiva; no obliga tampoco a saneamiento por
vicios ocultos.
14). Compromiso:
a) Definición:
Es un contrato por el cual varias personas se obligan a estar o a pasar por la
decisión que de sus contiendas dicta a un tercero, ya con sujeción a las leyes (árbitros)
o ya sea con arreglo a su leal saber y entender (amigables componedores) Art. 2170,
2171, 2172 Código Procesal Civil y Mercantil.
b) Naturaleza Jurídica:
El compromiso es un contrato bilateral, y oneroso; el compromiso no obstante el
lugar en que se encuentra regulado, es un verdadero contrato civil. Su naturaleza no
depende de las leyes en que se encuentren sino de una función específica. Las
normas sobre la prueba.
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c). Elementos y Requisitos:
Elementos
1. Personales: Son las partes que contraen el compromiso y los arbitrios y
amigables componedores. Art. 2173, 2174 del C.C., y 278 y 279 del Código
Procesal Civil y Mercantil.
2. Reales: No se puede someter a los arbitrios a los asuntos en los que está
prohibido transigir. Art. 2172 C.C. y 269 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
3. Formales: El compromiso debe celebrarse en escritura pública. Art. 2175
C.C. y 272 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Requisitos:
Que exista una controversia o conflicto entre las partes.
La celebración de un contrato dirigido a eliminar la incertidumbre originada
por la referida controversia.
La designación por los contratantes de uno o más arbitrios.
Ajustarse a las formalidades legales.
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El arbitraje es considerado por algunos procesalistas como una institución de
carácter privado. El arbitraje es la función de los arbitros en torno la naturaleza de la
actividad; esta actividad es para unos de carácter privado; para otros una verdadera
y propia actividad jurisdiccional.
g) Ley de Arbitraje
CONTRATOS ALEATORIOS
Renta Vitalicia y Juego, Apuesta, Loteria y Rifa
c) Elementos y Requisitos:
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Elementos:
1. Personales: Pueden intervenir en este contrato las siguientes personas:
el que entrega el capital, el que lo recibe y se obliga a pagar la pensión y el
pensionista que ha de cobrarla y la persona sobre cuya vida se constituye
la pensión. Art. 2123 y 2126 del C.C. El que entrega el capital deberá
tener capacidad para disponer de los bienes al que se compromete a
pagar deberá tener la capacidad general para obligarse. Art. 2124 del
C.C.
2. Reales: Son el capital y la pensión, en el primero lo pueden constituir
bienes de cualquier clase muebles o inmuebles o dinero, no puede recaer
sobre un derecho real, porque es necesario transmitir el dominio de los
bienes. Art. 2125 y 2127 del C.C.
3. Formales: Debe entregarse la cosa, el capital por su carácter de contrato
real, y el documento debe de constar en escritura pública, para que tenga
validez, en la cual especificará el valor de los bienes que se transmiten.
d). Efectos:
Obligaciones del deudor de la Renta:
Pagar la pensión en el tiempo y forma estipulados y prestar la garantía. Art.
2128, 2129, 2131, 2132, 2133 y 2134 del C.C.
DerechosyGarantíasdelpensionista:
Tiene el derecho de reclamar la renta, y para ello ha de justificar la existencia
de la persona sobre cuya vida esté constituída.
Extinción:
Se extingue este contrato por las causa generales de la extinción de las obligaciones
y además por la muerte del pensionista o de las personas sobre cuya vida fue
constituída la renta. Art. 2130 del C.C.
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16). Juego, Apuesta, Lotería y Rifas:
a). Definición:
El juego ha sido definido como un contrato principal bilateral,
oneroso y aleatorio, por el cual convienen dos o más personas
en que paguen las que pierdan cierta cosa a las que ganen.
(Sánchez Román)
Y la apuesta como un contrato principal, bilateral, aleatorio y
consensual por el que dos personas que tienen concepto
distinto de un suceso pasado o futuro y determinado, se
comprometen a entregar una cantidad una a otra, según se
realice o no dicho suceso. (Clemente de Diego)
O bien el juego es un contrato por el cual las partes se
prometen que una de ellas obtendrá una ganancia
determinada, que depende de la mayor destreza o agilidad de
los jugadores, de sus combinaciones, en mayor o menor
escala, del azar y la apuesta como un convenio en cuya virtud
dos partes, una que firma y otra que niega un hecho
determinado, se prometen recíprocamente cierta ganancia, que
obtendrá aquella de las dos que resulte que tenía razón, una
vez comprobado el hecho de que se trate.
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1. Personales: Jugadores o Apostadores, que deben de tener la capacidad
jurídica, para disponer de las cosas que aventuren.
2. Reales: Son todas las cosas, (dinero, muebles o inmuebles) que pueden
ser objeto de pérdida o ganancia.
3. Formales: No se exige formalidad alguna para celebrarlo, pero si se
observan las reglas de juego.
Requisitos
d). Efectos:
No hay acción para reclamar lo que se gane en juego o apuestas
El que pierde no puede repetir lo que haya pagado
voluntariamente a no ser que haya: mediado dolo, o fuese menor
o inhabilitado. Art. 2145 del C.C.
Art. 2146: Procede la repetición a solicitud del cónyuge del que
perdió, cuando el monto de lo pagado les prive de los medios
económicos necesarios para las necesidades familiares, en
cuyo caso, el juez podría obligar al que ganó, a que restituya la
cantidad que cubra los gastos ordinarios de la familia.
Las deudas de juego o apuestas no puede compensarse ni ser
convertidas por novación. Art. 2147, 2148 y 2149 del C.C.
CONTRATOS DE GARANTIA
FIANZA, HIPOTECA Y GARANTIA
17). Fianza:
a). Definición:
Es aquel contrato por cuya virtud de una persona determinado fiador, se obliga frente
al acreedor de una determinada obligación, a garantizar el cumplimiento de la
misma, para el caso de que éste no se reintegre del deudor principal (Puig Peña)
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En cuanto a la naturaleza de este contrato, la mayor parte de los autores coinciden
en que el contrato de fianza es: accesorio, subsidiario, consensual, unilateral, pero
también puede ser bilateral, gratuito y oneroso.
En el caso de que la fianza sea retribuida, creen alguno autores que se transforma la
naturaleza jurídica del contrato, convirtiéndose en un contrato de seguridad en que el
fiados (asegurador) garantiza al acreedor (asegurado) contra un riesgo mediante el
pago de una prima. Como siendo la fianza un acto de garantía, es un negocio
jurídico abstracto, independiente de lo
Requisitos:
Verlos en la ley.
d). Clasificación:
Por su origen:
Convencional: En el contrato de fianza liso y llano, al cual es aplicable a
la fianza voluntaria o concesional, se constituye por la sola voluntad y en
cuanto al consentimiento será necesario por lo menos el del acreedor y el
del fiador.
Legal: La fianza legal requiere para su existencia de una disposición
expresa y especial que la constituya, siendo de notar que todas las
disposiciones que prescriben la obligación de prestar fianza son de
interpretación estricta.
Judicial: Es aquella que condena el juez o un tribunal para fines
inminentemente procedimentales.
Por la legislación que lo regula:
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La fianza civil se da cuando los actos realizados por los contratantes y el
fiador son aislados y la mayoría de las veces. La fianza civil se otorga
generalmente en un acto de favor al tercero que la solicita y no con
propósito de lucro. Este tipo de fianza es regulada por el Código Civil.
La Fianza Mercantil tiene su fundamento principalmente en que se debe
su origen al propósito de que sus fundadores desean practicar un negocio
por medio de el cual llega a obtener un lucro, eliminándose así la situación
de “favor” por lo que generalmente se otorga la fianza en lo Civil, y el que
necesite afianzar deberá pagar una prima o cantidad de dinero en forma
periódica, para poder obtener los beneficios de la afianzadora.
Administrativa: Es aquella que se constituye con el objeto de asegurar
las consecuencias que pudieran derivarse del desempeño de
determinados cargos, principalmente los que conlleven al manejo de
fondos, o de la ejecución de obra y servicios públicos, asegurándose así el
exacto y debido cumplimiento de la obligación contraída.
Por su extensión:
Definida o limitada: Cuando el propósito del fiador es el de garantizar el
todo o parte de la obligación principal, nos encontramos ante la fianza
definida, esto es, que de antemano se ha trazado el límite hasta el cual
abarcará la responsabilidad.
Indefinida o ilimitada: Al contrario de la explicada anteriormente, es posible
que al constituirse en garante de una persona, no se determine
concretamente cual será la obligación afectada; que se establezca de
antemano las posibles consecuencias en que el curso del tiempo o debido
a la concurrencia de factores no previsto, pueda tener el contrato, nos
encontramos ante una fianza indefinida, puesto que la obligación del fiador
abarcará todas las que provengan de dicho contrato, con el cual el
acreedor tiene la posibilidad de que la fianza garantice estas consecuencias.
Por la obligación que garantiza:
Simple: Es la más común de todas, y garantiza una obligación principal, que
es lo que es más usual en nuestro tipo de contrato, y de donde depende su
accesoriedad.
Doble: Tanto la fianza simple como la doble se encuentran reguladas en
nuestro ordenamiento civil, siendo la primera prototipo de este contrato y la
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segunda se acepta en forma tácita. Art. 2119 del Código Civil.
Por la retribución:
Gratuita: Es otorgada como un favor al deudor, ante las exigencias del
acreedor, el cual desea garantizarse el cumplimiento de la obligación,
dando participación a un tercero (fiador) a quien se trasladará la carga de
ella al no cumplir el deudor.
Onerosa: Es la contraposición de la gratuita, ya que si ésta es otorgada
en calidad de favor, aquella por el contrario, esta condicionada a una
retribución. Al igual que la anterior se otorga el derecho para cobrar por
constituirse fiador.
Por su naturaleza
Común: Esta es la fianza convencional, definida o limitada por lo que
estaremos a todo lo dicho de ella evitando repeticiones inútiles.
Solidaria: Es aquella en que los sujetos concurren en común, o sea que
cada uno de los obligados puede ser compelido a la prestación de la
obligación, en forma absoluta, sin que sea suceptible de dividirse en tantas
partes como obligados hay. La mancomunidad es el género la simple
como la solidaria es la especie.
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2116 del C.C.
18). Hipoteca
a). Definición:
La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el
cumplimiento de una obligación. Art. 822 del c.c.
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1. Personales: Acreedor Hipotecario el deudor, y ordinariamente el tercero
que constituye la garantía a favor de éste en su cargo, quienes tienen la
capacidad para hipotecar, los que pueden enajenar. Art. 835, 844 del C.C.
2. Reales: La obligación asegurada; la cosa gravada; y los casos en que
pueden hipotecarse inmuelbes y muebles. Art. 822, 830, 838 y 844 del
C.C.
3. Formales: Debe otorgarse en Escritura Pública e inscribirse en el
Registro de la Propiedad. Art. 841 y 1129 del C.C.
Requisitos:
Buscarlos en la ley.
Extincióndeestecontrato:
Por su carácter accesorio: por la extinción de la obligación principal garantizada.
Y por causas procedentes del carácter registral de la hipoteca.
Nuestro C.C. enumera los casos de extinción del Derecho Real de Hipoteca.
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19). Prenda
a). Definición:
Es un contrato por el cual el deudor entrega a su acreedor un bien mueble
enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia
en el pago. (Efraín Moto Salazar) Art. 880, 882, 889 del C.C.
Requisitos:
1. La entrega de la cosa
2. La celebración debe ser por escrito
3. Debe ser inscrito en el respectivo registro. Art. 884 del C.C.
d). Clasificación:
El contrato de prenda es unilateral, de los contratos
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sinalagmáticos imperfectos, forma a veces sujetos a registro,
real, accesorio de una obligación y contrato de garantía.
La prenda puede ser voluntaria o legal, según que el contrato
se celebre por voluntad espontánea, o bien para cumplir con
una obligación legal de otorgar esa garantía, pero también es
este caso hay un contrato, aunque no siempre es con el mismo
acreedor, sino que puede ser con un tercera persona.
La prenda puede ser también Civil o Mercantil; así la prenda es
civil: sobre créditos no puede cobrar éstos el acreedor
pignoraticio, pues sólo puede pedir que se le deposite su importe.
Es Mercantil: cuando puede el acreedor prendario cobrar el
crédito pignorado. Por esta razón, cuando la prenda civil se ha
decretado amortización de los títulos empeñados, puede el
deudor, salvo pacto en contrario, sustituirlos por otros de igual
valor. Ejemplos de prenda legal: La del deudor alimentista, la
del albacea, y la del tutor.
e). Efectos:
Los derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio se da en tres
momentos o situaciones:
1. Antes del vencimiento de la obligación principal, el derecho
fundamental del acreedor es el real de prenda; ser indemnizado de
los gastos necesarios y utiles para su conservación y exigir otra
prenda en caso de pérdida. Art. 892, 893, 896 y 897 del C.C.
2. En caso de falta de pago de la obligación principal, el derecho
fundamental que al acreedor corresponde, es el de hacerse pago con
la prenda de la obligación asegurada. Art. 882 del C.C.
3. Pagada la deuda; una vez vencido el plazo, tiene el acreedor la
obligación fundamental de restituir la cosa en las mismas
condiciones en que le fue entregada.
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Extinción del Contrato:
Se da por la extinción de la obligación principal.
Fin de programa de Derecho Civil IV. Obligaciones II
Otros textos de consulta:
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