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Unidad 1. 1.

DERECHO EN GENERAL
Concepto de derecho: el derecho es el ordenamiento social justo según Renard. El hombre encuentra en la raíz de su
ser una tendencia a la sociabilidad, los fines del hombre son múltiples, en vista de la libertad presente siempre en el
hombre, esta libertad mal usada podría hacer fracasar toda suerte de convivencia, es por esto que surge la necesidad de
disciplinar la conducta de los hombres, este ordenamiento de la vida social, justo, es el derecho.
a) La relación jurídica: La relación jurídica es el vínculo que une a dos o más personas, respecto de determinados bienes
o intereses regulados por el derecho. Sus elementos son tres: sujeto, objeto y causa. El sujeto puede ser activo (titular
del derecho subjetivo) o pasivo (titular del deber jurídico correlativo de aquel). El objeto son los bienes, cosas y servicios
personales; y la causa en el sentido causa fuente son los hechos y actos jurídicos de los cuales provienen las relaciones
jurídicas.
b) Derecho objetivo y subjetivo.
Derecho subjetivo: Es la facultad de obrar, de gozar de una cosa, de exigir de otra persona una determinada conducta,
para satisfacer interese humanos dignos de tutela jurídica. Los derechos subjetivos encuentran su existencia en el
derecho objetivo.
Derecho objetivo: Es un conjunto de normas de conducta humana, obligatorias y conformes con la Justicia, consiste en
un ordenamiento social justo. Se divide en: -Derecho Natural: conjunto de reglas que brotan de la naturaleza humana
Ejerce sobre el derecho positivo una doble acción: una acción negativa que tiene sentido de barrera, y una acción
positiva es de orientación al impartir directivas).
-Derecho positivo: es el conjunto de normas aplicadas coercitivamente (mediante la fuerza) por la autoridad pública. El
derecho positivo tiene dos ramas: en Derecho Público que a su vez se subdivide en:
1. Derecho constitucional (es el que organiza los poderes, atribuciones y deberes del Estado en sí mismo y en su relación
con los gobernados)
2. Derecho Administrativo (es el que organiza el funcionamiento de la administración pública)
3. Derecho Financiero (es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos
económicos del estado y los entes que los pueden emplear para cumplir sus fines);
4. Derecho Penal (determina la represión de los hechos que ponen en peligro la digna subsistencia de la sociedad)
5. Derecho Internacional Público (es el que rige las relaciones de los estados extranjeros entre sí)
6. Derecho Ambiental (declarados para la preservación del ambiente y de ciertos derechos que pertenecen a todos en
general llamados derechos de incidencia colectiva)
Derecho Privado que se divide en: a. Derecho Civil (es la rama del derecho privado que se ocupa del hombre como
sujeto de derecho sin distinción de cualidades accidentales y de las relaciones jurídico-patrimoniales y familiares que lo
tienes como sujeto, regulando las instituciones básicas y sirviendo, por lo tanto, como punto de conexión de las demás
ramas del derecho)
b. Derecho Comercial (es el que rige las relaciones de los comerciantes y determina las consecuencias de los actos de
comercio)
c. Derecho de Trabajo (es el que rige las relaciones entre patrones y obreros)
d. Legislación Rural (que rige las relaciones de vecindad rural y resuelve las dificultades provenientes de la explotación
agrícola-ganaderas)
Unificación del derecho civil y comercial: fundamentos Interés legítimo: se da cuando la persona no busca ni pretende
satisfacer inmediatamente un interés propio aunque mediatamente puede beneficiarla, pues su pretensión consiste en
que se cumpla con los principios de legalidad que encuadran la situación de legalidad, como base jurídica de eventuales
derechos o beneficios por ejemplo en una fundación cuya finalidad es socorrer a los pobres (destinatario
indeterminado) ningún pobre tiene el derecho subjetivo de requerir concretamente la ayuda pero si tiene interés
legítimo en que o se parte de su objetivo o finalidad (garantía de legalidad) fuente de sus eventuales beneficios.
INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS Son los intereses que afectan a la generalidad de las personas. Por ejemplo, el
derecho a un ambiente sano. Existe para toda la potestad de exigirlo, pero ella es difusa, colectiva. Necesitamos reunir
dos elementos para este tipo de intereses
1. PLURALIDAD INDETERMINADA DE PERSONAS, no vinculadas entre sí, por una relación jurídica, es decir que los
intereses no pertenecen o corresponden a ninguna persona en particular, sino a grupos de individuos sin vinculación
jurídica entre ellos.
2. OBJETIVO COMÚN, prerrogativa (de goce de valores sociales, culturales, ecológicos, históricos, cívicos, étnicos, etc.)
entre los integrantes de la colectividad. Fundamento: Principio de solidaridad social y responden a necesidades
comunes de grupos humanos, que tienen por fin salvaguardar la calidad de vida social de la población, evitando daños al
medio ambiente o contaminación ambiental, a la flora, a la fauna, los bienes históricos, artísticos, etc. Actualmente,
tienen jerarquía y protección constitucional (Art. 41, 42 y 43 de la CN, el Preámbulo),
TEORÍA DEL ABUSO DEL DERECHO Es necesario distinguir el ejercicio regular de un derecho, del ejercicio irregular (o
abusivo) del mismo. El ejercicio de un derecho, en principio es legítimo y lícito, es decir que exigir por ejemplo el pago
de una deuda, es lógico, lícito y regular. Pero hay situaciones particulares, en las que el ejercicio de un derecho en
principio legítimo se ejerce de manera abusiva, de manera irregular. El ejercicio abusivo de los derechos es
aparentemente legal, pero por ser justamente “un abuso”, se transforma en ilícito, pues la ley no ampara
comportamientos abusivos. El abuso del derecho supone el ejercicio de un derecho que se tiene (dentro de los límites
legales), aunque el titular del derecho se excede y el derecho se ejerce fuera de los límites de la buena fe lealtad.
Necesitamos que se cumplan dos requisitos: 1. un derecho que se tiene, previsto legalmente para ser ejercido.
2. un ejercicio contrario a los fines para los que fue previsto o que afecta a las reglas morales.
Algunos doctrinarios consideran un tercer requisito, DAÑO CIERTO Y GRAVE. Criterio no compartido por otros autores
fundamentándolo en que, aunque no haya daño, puede aplicarse la teoría justamente para evitarlo. Hasta el resultado
anti funcional.
EFECTOS NO ES CAUSA DE NULIDAD Hay que distinguir: 1. Si aún no se ha ejercido, pero se pretende hacerlo, el juez
puede disponer modificaciones en lo que tiene de abusivo para la ejecución del acto, o llamar a las partes a que se
pongan de acuerdo para eliminar los aspectos abusivos.
2. Si ya se ha ejercido en la generalidad de los casos se lo toma como un acto ilícito y su autor es responsable por los
daños y perjuicios (materiales y morales) debiendo ser intimado a cesar en él. Art 10 Abuso del derecho. El ejercicio
regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La
ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o
el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario
para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición
al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Doctrina de los actos propios Esta teoría funciona cuando algún
sujeto de una misma relación o situación jurídica preexistente pretende ejercitar o impugnar algún derecho en
contradicción con una conducta o acto propio precedente que era jurídicamente relevante y eficaz. Esta rectificación,
incompatible con la conducta asumida anteriormente, genera una contradicción en el cambio de sus pretensiones, que
los tribunales han declarado inadmisible, ya que resulta contrario a la buena fe. Requisitos:
1 una relación o situación jurídica preexistente;
2- una conducta expresa o tácita del sujeto que sea jurídicamente relevante eficaz y vinculante, es decir que
haya sido realizada con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho;
3- el ejercicio por el mismo sujeto y en la misma relación jurídica de una pretensión contradictoria con el acto
propio o conducta anterior. La apariencia jurídica Debe subsistir el derecho adquirido de buena fe en razón de una
apariencia de la existencia de un derecho subyacente. En nuestro ordenamiento jurídico, el principio general no es el de
la apariencia jurídica, sino que el principio se aplica restringidamente a los casos excepcionales a los que se refiere
expresamente la ley, en los que la apariencia predomina sobre la realidad. Por ej.: tercero adquirente a título oneroso y
de buena fe.
2. DERECHO CIVIL:
a) Concepto y contenido el derecho civil es el derecho que rige a la persona considerada en si misma o en sus relaciones
con sus semejantes y con el estado, cuando este actúa como persona jurídica como hombre que nace, su capacidad, se
casa, tiene hijos, hace testamento, muere. Desde un punto de vista meramente descriptivo el de civil es el que está
contenido en el código civil y en sus leyes complementarias. Comprende las materias civil parte general, obligaciones,
familia, reales, sucesiones. El derecho civil es el tronco común del que han desprendido las restantes ramas.
Código Civil y Comercial Argentino El Código Civil y Comercial Argentino es el cuerpo legal que reúne, desde 2015, las
bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina. Fue redactado por una comisión de juristas
designada por decreto 191/2011. El texto final fue aprobado por el Congreso de la Nación, promulgada y publicada en el
Boletín Oficial el mismo año. El Código entró en vigencia en 2015 reemplazando al Código Civil de 1869, y al Código de
Comercio de 1862. El código contiene 2671 artículos, los que reemplazan a los más de 4500 de los sancionados en 1869.
Condigo civil y comercial de la nación: El método El nuevo Código Civil y Comercial consta de un Título Preliminar, y seis
libros, a lo largo de 2671 artículos. La parte general está contenida en el Libro 1º, a lo largo de cinco títulos, que
respectivamente tratan de la persona humana, la persona jurídica, los bienes, los hechos y actos jurídicos, y la
transmisión de los derechos; Las relaciones de familia están en el libro 2º; los derechos personales en el libro 3º; los
derechos reales en el libro 4º; la transmisión de derechos por causa de muerte en el libro 5º; y las disposiciones
comunes a los derechos personales y reales en el libro 6º.
Fuentes: proyecto de reformas anteriores, proyecto de 1926, proyecto de 1954, proyecto de unificación de la legislación
civil y comercial 1987, proyecto de 1993, proyecto de 1998; doctrina, jurisprudencia.
3) Las fuentes del derecho: Fuente Formal Es la dotada de autoridad y obligatoriedad en virtud del mandato del mismo
ordenamiento legislativo.
Fuente Material: Es la que no tiene autoridad u obligatoriedad nacida del mismo ordenamiento positivo, pero que
constituye un factor para su conocimiento y aplicación, por ej.: la jurisprudencia y la doctrina.
La ley: Es una norma establecida por el ordenamiento jurídico, que va acorde a la justicia y encauza nuestro
comportamiento en la sociedad.
La costumbre: Es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones, que, por un largo periodo de tiempo, adoptan los
miembros de una comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es
obligatoria.
La jurisprudencia: Es el conjunto de sentencias de los jueces que, ante cuestiones de características análogas, dictan
resoluciones similares. Según borda son los fallos de los tribunales judiciales concordantes sobre un mismo punto.
La doctrina: Es la opinión de los autores que hacen teoría de derecho, tanto en cuestiones abstractas, como cuando se
refieren a soluciones de casos concretos. Estas opiniones suelen ser vertidas en libros de textos, tratados, monografías
etc.
Los principios generales del derecho: Los principios generales del Derecho son los enunciados normativos más
generales que, sin haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de procedimientos formales, se entienden
formar parte de él, porque le sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera
abstracta el contenido de un grupo de ellos.
3) LA LEY Y EL TIEMPO.
Concepto: Renard dice que ley es la regla emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes. Por su parte Planiol
afirma que ley es la regla social obligatoria establecida de forma permanente por la autoridad de pública y sancionada
por la fuerza.
Vigencia: Efectuada la publicación de la ley, ella entra en vigencia el día que determine su texto u ocho días después de
su publicación. Dice el artículo 5 Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas
determinen.
Leyes no publicadas. Dijimos que la publicación oficial era un requisito indispensable para vigencia de las leyes. Las
leyes que no se publican por disposición expresa del Poder Legislativo, o en el caso de los decretos por el Poder
Ejecutivo (leyes secretas) En el primer caso, la publicación constituye para el Ejecutivo una obligación de derecho
público, el que no puede mantener indefinidamente en suspenso la vigencia de las leyes por la vía de no publicarlas, ya
que ello afecta el régimen republicano de gobierno. En este caso las leyes sin publicar no obligan a los particulares,
aunque estos conocieran su sanción (ej. Una ley que aumentara los impuestos y no se publicara, no obligan a los
particulares), peros si al Estado que las crea siendo de aplicación inmediata cuando no hubieren sido publicadas (ej.: una
ley que redujera o eximiera de impuestos y no se publicara, será obligatoria para el Estado y en beneficio de los
particulares)
b) En el segundo caso estamos frente a “leyes secretas”, las que son dictadas para realizar propósitos de alta política o
de seguridad del Estado cuya divulgación no corresponde porque puede poner en peligro la suerte de la Republica. En
estos casos, dada la naturaleza de estas leyes, no son obligatorias para los particulares, no se aplican a ellos sirio al
Estado.
Derogación de la ley: Independientemente de su derogación por la sanción de otra ley, puede extinguirse su fuerza
jurídica por: o Norma consuetudinaria ulterior: la constitución de una costumbre contraria a ella, los hechos muestran lo
contrario a la ley. Es la caducidad de la ley escrita cuando la vida exhibe la formación de una práctica extralegal realizada
con la convicción general de su obligatoriedad jurídica, o Un cambio tan sustancial de las circunstancias tenidas en
cuenta por el legislador que resulta absurda su aplicación.
Art. 7° A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario.
Modo de contar los intervalos del derecho: Plazos de días y horas: Artículo 6 El modo de contar los intervalos del
derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a
contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Plazos de semanas. El
Código Civil no prevé el caso por semanas. Semana significa siete días completos, contándose estos de acuerdo con las
reglas del art. 24 y a partir del día en que el acto se celebró. Plazos de meses o años. Los plazos de meses o años se
computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a la inicial del cómputo, se
entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento
respectivo.

Unidad 2 1.
PERSONAS Concepto. En el código civil de Vélez, se denominaba persona a todos los entes susceptibles de adquirir
derechos y contraer obligaciones, y las especies eran de existencia visible, o de existencia ideal, en el actual código civil
se utiliza la denominación de persona humana, y se la trata a partir, con el comienzo de la existencia.
Especies De personas: en el código actual, su clasificación es:
a) persona humana, donde es la generación y no la figura, la que determina la naturaleza humana de la persona.
b) persona jurídica, son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos
y contraer obligaciones, las que a su vez se clasifican en públicas y privadas. Art 141 Persona física.
Comienzo de la personalidad. El comienzo de la existencia, la existencia de la persona humana comienza con la
concepción
Persona por nacer. Concepto. Se considera que son personas por nacer las que, estando concebidas, aún no han nacido.
Su personalidad tiene carácter condicional, está sujeta a una condición resolutoria, el hecho de nacer sin vida resuelve la
personalidad y se considera como si nunca hubiera existido, en cambio sí nace con vida, la personalidad queda
consolidada, el nacimiento con vida se presume y la prueba en contrario queda a cargo de quien lo invocare.
Capacidad. Condición jurídica de la persona por nacer
1. Desde el punto de vista de la personalidad, el concebido es “persona” para el derecho, pero ostenta esta investidura
es sub conditione.
2. Desde el punto de vista de la capacidad de ejercicio es persona absolutamente incapaz. Ya que no puede celebrar por
sí mismo acto alguno. Su representante es quien ejerce sus derechos.
3. Desde el punto de vista de la capacidad de derecho es persona de capacidad parcial o restringida. En principio goza
de amplia capacidad para adquirir bienes, pero según la generalidad de la doctrina no para obligarse, y solo por medio
de sus tutores.
Derechos que pueden adquirir. Entre ellos:
1. Bienes adquiridos por donación o herencia
2. Acciones de estado
3. Alimentos
4. Daños y perjuicios por accidente que sufra el alimentante o la madre embarazada
5. Derechos provenientes de estipulaciones efectuadas por otros (art. 504)
6. Derechos accesorios a los bienes del concebido.
Representación: por regla general las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no
pueden ejercer por sí. En síntesis, son representantes de las personas por nacer, sus padres, y a falta de estos, los
curadores que se les nombre.
Concepción: Importancia La existencia de la persona humana comienza con la concepción, cualquiera sea su forma.
Su importancia en el derecho consiste en:
a) fijar la suerte de los derechos del concebido;
b) si el periodo de concepción cae antes de la celebración del matrimonio de la madre o después de su disolución, incide
en la paternidad matrimonial;
c) si la viuda diere a luz antes de los trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio, depende de la
ubicación del periodo de concepción el que se atribuya el hijo al primer o segundo matrimonio;
d) Fija el arranque de la investigación en los juicios de reconocimiento de la filiación extramatrimonial.
Determinación del periodo en que se produjo: Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados
para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de
trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento.
Carácter de los plazos: presunción iuris tantum o sea que la presunción admite prueba en contrario.
Embarazo. Concepto: Es el estado biológico de la mujer que ha concebido, mientras dura el periodo de la gestación.
La prueba del embarazo: se establece por la simple denuncia de ese estado, por cualquier persona interesada, sin que
quepa discusión controversia sobre el punto. Quienes pueden denunciarlo:
1. La madre de la posible criatura concebida, que es quien está en mejores condiciones para conocer el hecho
denunciado.
2. Padre de la criatura
3. Los parientes en general del no nacido
4. Otros herederos o legatarios del marido para impedir suposición o sustitución del parto
5. Los acreedores de la herencia
6. El ministerio de menores ha de velar por el concebido y sus intereses.
Parto: es la Culminación del embarazo humano. Es el periodo de salida del infante del útero.
En torno a la verificación del embarazo y del parto suelen entrar en conflicto el interés de la madre del concebido con el
de los parientes del padre, especialmente si éste ha fallecido, pues la presencia del concebido puede alterar el orden
sucesorio: así la esposa del causante no excluye de la herencia a los padres de éste que se llevan la mitad del caudal,
pero si la esposa ha concebido, el hijo del causante excluye a sus abuelos quedando la herencia para repartirse por
partes iguales entre el concebido y su madre.
La ocultación de parto (desaparición de la criatura luego de nacida); La suposición de parto, que tendría lugar cuando
luego de fingido el embarazo se fingiese también el parto aparentándose haber dado a luz una criatura, en verdad,
extraña a la mujer; La sustitución de parto, cuando sustituyese la mujer el hijo propio nacido muerto, por otro vivo
ajeno a la madre. Estos posibles fraudes hacen que a veces sea necesaria la adopción de medidas adecuadas para
prevenirlos. Pero a este respecto han de distinguirse las medidas referentes a la comprobación de la efectividad del
embarazo y de la efectividad del parto.
Fraudes:
1. Supresión de parto: madre desnaturalizada aborta para heredar
2. ocultación de parto: desaparición de la criatura luego de nacido
3. suposición de parto: luego de fingido el embarazo se finge también el parto, aparentándose una criatura extraña a la
mujer
4. sustitución de parto: sustitución del hijo muerto por otro ajeno vivo Medidas de seguridad autorizadas para evitarlos
2. NACIMIENTO Concepto: Nacer es, en su sentido directo, salir del vientre materno. Por lo tanto, el nacimiento habrá
quedado consumado cuando el concebido haya sido expedido o sacado del claustro materno y quede separado de la
madre.
CONDICIONES: La personalidad de la persona por nacer tenía carácter condicional pues el nacimiento sin vida extinguía
retroactivamente la personalidad del concebido, al que se considera como si nunca hubiese existido es fundamental
nacer con vida y si ello ocurre desaparecen los peligros que amenazaban los derechos del nasciturus los cuales quedan
consolidados.
A) Nacer: es salir del vientre de la madre, sea expedido o sacado del claustro materno. Basta que el cuerpo haya sido
separado de la madre completamente.
B) Con vida: que haya vivido después de estar completamente separado del seno materno, aunque sea por unos
instantes.
La prueba de que vivió se puede realizar por todo el medio, siendo de especial importancia el testimonio del médico o
testigos asistentes del parto que oyesen el vagido u otro signo de vida.
Nacimiento con vida: Si alguna duda cabe acerca de si el nacimiento tuvo lugar con o sin vida, la ley presume que lo ha
sido con vida.
Viabilidad: “Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después
de nacer por un vicio congénito interno, o por nacer antes de tiempo.” Mellizos: Las teorías biológicas sentadas sobre la
prioridad de origen de los mellizos, engendrados en óvulos distintos, que no se aplican a los gemelos, engendrados en el
mismo óvulo, la ley no efectúa distinción alguna, considerándolos a todos de la misma edad y con iguales derechos
provenientes del nacimiento.
Inscripción: consignados a misma fecha y hora. -consignados en dos partidas de nacimiento diferentes Inscripción de
nacimiento (plazo y procedimiento) — La inscripción de los nacimientos con intervención de los progenitores deberá
efectuarse dentro del plazo máximo de CUARENTA (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido
dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días corridos. En el supuesto de nacimientos
ocurridos fuera de establecimientos médico-asistenciales sin intervención de profesional médico, la dirección general
podrá por disposición o resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan causas justificadas fehacientemente,
hasta el plazo máximo de UN (1) año, previa intervención del Ministerio Público.
Prueba del nacimiento: El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre
y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil.
ACTA DE NACIMIENTO. Prueba supletoria. Se produce normalmente ante la ausencia de las respectivas partidas que
pueden deberse a la falta de registro civil, a falta de asiento, o por nulidad, en estos casos se inicia un juicio de
inscripción de nacimiento en el que interviene el ministerio público, el registro civil, y en su caso el defensor de
incapaces; junto a la demanda se presenta el certificado negativo del respectivo registro civil, , si el peticionante ignora
el lugar y la fecha de su nacimiento, se eximirá de presentar el certificado negativo, se admiten todos los medios de
prueba, es de rigor realizar un reconocimiento médico para dictaminar sobre la edad aproximada, a falta absoluta de
prueba de edad, la sentencia que se dicte debe inscribirse en el registro civil.
Juicio de inscripción de nacimiento — Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá
efectuarse por resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar de nacimiento;
b) Certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad y la fecha presunta de nacimiento;
c) Informe del Registro Nacional de las Personas, en su caso, donde conste si la persona cuyo nacimiento se pretende
inscribir está o no identificada, matriculada o enrolada; determinándose mediante qué instrumento se justificó su
nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de DOS (2) testigos respecto del lugar y fecha de nacimiento y el nombre y apellido con
que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso.
3. FECUNDACION ASISTIDA: Existen dos tipos de fecundación asistida:
a) Inseminación artificial, corpórea mediante la introducción del semen en el canal vaginal o trompas de Falopio o útero
y
b) fecundación in Vitro: o FIVTE extracorpórea en laboratorios con posterior elección de y transferencia de embriones
fecundados al útero para su anidación desarrollo. Ambas pueden ser homologas con gametos de los esposos o pareja
estable y heterólogas con uno o ambos gametos extraños a la pareja.
Gametos humanos. Naturaleza jurídica. Los gametos o células germinales humanas son los elementos reproductores
masculino (espermatozoides contenidos en el esperma) y femenino (óvulos). Son materialmente renovables o re
generables y tienen la característica absolutamente propia de llevar inscripto el programa o código genético de un
individuo determinado, al fusionarse ambos gametos originan un nuevo ser que a su vez tiene su propio código
genético, distinto al de sus progenitores. Normas sobre el cuerpo humano: Se incorpora un artículo referido al cuerpo
humano, que llamativamente está incluido entre los bienes,
Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial
sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se
respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.
Dignidad humana y manipulación genética: Se incorpora un valioso artículo sobre la inviolabilidad de la persona
humana y el respeto a su dignidad, art 51.
Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al
reconocimiento y respeto de su dignidad". Por su parte,
Prácticas prohibidas. Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se
transmita a su descendencia". El artículo resulta de importancia para marcar un límite a las biotecnologías aplicadas a la
vida humana y será motivo de interpretación determinar los alcances de tales límites.
Fecundación extracorporal. Comienzo de la personalidad. Art 19 Comienzo de la existencia. La existencia de la persona
humana comienza con la concepción. La personalidad debe ser reconocida desde la concepción, aunque esta se
produzca in vitro, por ser el instante en que aparece un nuevo ser de la especie humana.
Persona. La existencia de la persona humana comienza con la concepción (art. 19).
Embrión. La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial (norma transitoria segunda).
Consentimiento. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las
personas que se someten a las técnicas de reproducción asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se
procede a la utilización de gametos o embriones.
Revocabilidad. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o
la implantación del embrión (art. 561).
La clonación. Conflicto con la personalidad. Debemos distinguir dos tipos de clonación,
a) la clonación de células no reproductivas, mediante las cuales se reproducen réplicas de un material biológico
determinado, careciendo de por si la capacidad de crear otro ser; y
b) la clonación reproductiva dirigida a lograr el nacimiento de individuo clónico. En argentina el poder ejecutivo nacional
dictó un decreto limitando esas prácticas, prohibiendo experimentos de clonación con seres humanos. A nivel
internacional la ONU declaro en que las prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como la clonación con fines de
reproducción de seres humanos, no deben ser permitidas.
Unidad 3. 1.
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.
Concepto: Calidades dependientes e inseparables del ente personal, de manera que no pueden existir sino en él. Son
cualidades o propiedades internas o externas que caracterizan e identifican a las personas.
Caracteres:
1) Vitalicios: acompañan a la persona mientras viva
2) Necesarios: no puede haber persona alguna que carezca de ellos
3) Únicos: cada persona no puede tener sino un solo atributo del mismo orden
4) Inalienables: la persona no puede desprenderse de algún atributo suyo transfiriéndolo a otro.
5) Imprescriptibles: no se ganan o se pierden por el transcurso del tiempo.
6) Absolutos: la persona puede hacerlo valer frente a toda la sociedad.
Enumeración: 1. Nombre. 2. Estado Civil. 3. Domicilio 4. Capacidad. 5. Patrimonio
NOMBRE Concepto: Designación que corresponde a cada persona, comprende el nombre propio y el apellido. Permite
la identificación de cada persona en relación con las demás.
Naturaleza Jurídica. Derecho de propiedad: institución que carece de los caracteres típicos de aquella como la
exclusividad, la disponibilidad, la prescriptibilidad y la valuación pecuniaria.
Institución de policía civil: obligación impuesta por la sociedad interesada en la identificación de las personas.
Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le
corresponden. Caracteres Ídem a los atributos de la personalidad, más Inmutable: no se puede cambiar por la sola
voluntad, sino a partir de una resolución judicial por causas justas
Nombre propio: Nombre individual o prenombre, que sirve para distinguir a la persona dentro de la familia, y que indica
el sexo.
El Apellido. Es la designación que corresponde o identifica a la familia y al individuo, y se adquiere por vía de filiación, no
por elección. Se puede adquirir de forma originaria o derivada. Se adquiere de forma Originaria, el que llevan los padres.
Se adquiere de forma Derivada cuando tiene lugar por cambio de estado civil de la persona. Cualquiera de los cónyuges
puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella. Ley 18.248: no podrán inscribirse los
nombres que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas; los nombres extranjeros, salvo los
castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los padres del inscripto, si fuesen de fácil
pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional, primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos; Será
optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición “de”; decretada la
separación personal, será optativo para la mujer llevar el apellido del marido. Ley 23.515: Será optativo para la mujer
casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición "de"; decretada la separación personal, será
optativo para la mujer llevar el apellido del marido. Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido
podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario, o que por el ejercicio de su industria, comercio o
profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades. Ley 26.618: El hijo adoptivo llevará el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. En caso de que los adoptantes
sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre adoptiva. En caso de que los cónyuges sean de un mismo sexo, ha
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar
al primero de éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después de los DIECIOCHO (18) años solicitar esta adicción. Todos los hijos deben
llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos. Si él o la adoptante
fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el del cónyuge premuerto. La adopción simple impone al adoptado el
apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los DIECIOCHO (18) años. El cónyuge
sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si existen
causas justificadas.
Código Civil y Comercial, art 63: Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas
siguientes:
a) corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin; a falta o impedimento de
uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los
guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
b) no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a
primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes;
c) pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.
Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber
acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los
padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un
mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.
El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se
determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después,
los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del
niño.
Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin filiación determinada debe
ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está usando, o en
su defecto, con un apellido común. Art 66.- Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que
carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando. Art 67.-
Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella. La
persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que,
por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro
cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial. Art 68.-
Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo 5, Título VI del Libro
Segundo de este Código.
Cambio de nombre: El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se
considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:
a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre
acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de
género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o
alteración o supresión del estado civil o de la identidad.
Procedimiento Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que
prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial una vez por
mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última
publicación. Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia
es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben
rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.
La Adición: es la Agregación de un nombre o apellido al anterior, e Implica un cambio de nombre, se rige por los mismos
principios, aunque es menos riguroso. Se autorizó la adición por el simple uso o por razones sentimentales.
La Supresión del nombre. En el caso de personas que tienen muchos nombres de pila o en el caso de apellidos
deshonrados. El juez de domicilio tramitara por proceso sumarísimo con intervención del fiscal judicial. El pedido se
publica en un diario oficial una vez por mes, durante dos meses. Podría formularse oposición por terceros dentro de los
15 días hábiles computados desde su última publicación. Se requerirá información sobre medidas precautorias
existentes a nombre del interesado. La sentencia es oponible a terceros y se comunicará al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las personas.
Protección jurídica del nombre. Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre:
a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura
impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado;
b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o
moral, para que cese el uso.
En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia.
Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o
conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.
El Sobrenombre, apelativo o apodo es la Denominación familiar, de amistades o círculo dentro del cual se desempeña la
persona. No es un atributo de la persona, Carece de importancia en el derecho y solo Conserva relevancia jurídica en
caso de herencia, testamentos; en los actos jurídicos que deben ser interpretados por el principio de buena fe; es eficaz
la firma con sobrenombre si es su modo habitual.
El Seudónimo: es la Denominación ficticia elegida por la persona para identificar con ella cierta actividad que desea
dejar al margen de las relaciones originarias ligadas a su propio nombre y personalidad. El seudónimo No es un atributo
de la personalidad, No tiene los caracteres del nombre, No es necesario, único, inalienable, Está en el comercio, Es
mutable.
Para adquirir su titularidad, es necesario probar el uso y el mérito de uso, Es decir, que sea conocido y tenga notoriedad
o mérito para ser reconocido y tutelado. Art 72: el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.
2. DOMICILIO. Concepto: Es el lugar que la ley fija como asiento de la persona para la producción de determinados
efectos jurídicos, por ser determinado por la ley puede no coincidir con su residencia real. Fija la competencia de los
jueces, Fija la ley aplicable al caso y es el lugar donde se va a notificar a las partes.
Distinción con residencia y habitación. Debe distinguirse el domicilio como noción jurídica (fijado por la ley), distinto a la
residencia, entendida como concepto material (lugar donde habita ordinariamente la persona con cierta estabilidad) y
de habitación, que es el lugar donde accidentalmente se halla una persona (sin estabilidad).
a) El domicilio, se clasifica: en general y especial. El Domicilio general se aplica a la generalidad de derechos y
obligaciones de una persona, tiene una aplicabilidad universal e indefinida. Es necesario, único y obligatorio, termina
con la persona. Dentro del domicilio general tenemos al domicilio real y al domicilio legal.
El Domicilio especial produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Proyecta sus efectos
solo en los supuestos para los que ha sido instituido. No es necesario, puede ser múltiple, puede perdurar,
transmitiéndose a los herederos.
b) Domicilio general: El domicilio general es el verdadero atributo de la persona, es necesario, si no tiene domicilio
conocido es el de su residencia actual, y si no se le conoce residencia ni habitación, es el último domicilio conocido, es
único pues la persona tiene un solo domicilio general, y la constitución de uno nuevo extingue el precedente, si tiene
domicilio legal, el lugar donde vive ya no es domicilio real, sino residencia.
Efectos: Los efectos del domicilio son o Competencia judicial “La elección de un domicilio implica la extensión de la
jurisdicción que no pertenecía sino a los jueces del domicilio real de las personas”. O Notificaciones. El domicilio de
elección surte también sus efectos con respecto a las notificaciones de toda índole, sean judiciales o no, que con motivo
del contrato se dirijan las partes y son eficientes para los efectos correspondientes las que se remiten a ese lugar. O
Lugar de cumplimiento de las obligaciones. Cuando se hubiere convenido como lugar de pago el domicilio de una u otra
de las partes, el pago debe ser satisfecho en el domicilio de elección. O Derecho internacional la ley del domicilio rige el
estado y la capacidad de ejercicio de las personas, en cambio la capacidad de derecho es territorial.
c) Domicilio legal: El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Caracteres: Es forzoso, impuesto por la ley, su elección no depende de la voluntad de la persona y no puede ser
cambiado mientras dure la situación jurídica de la que depende, y es de interpretación restrictiva, no puede extenderse
por analogía a otros supuestos. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas
temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el
lugar de su residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
Domicilio real: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual.
Caracteres: Es voluntario, su constitución o extinción depende de la voluntad de la persona, de libre elección e
inviolable.
Elementos: Está formado por el corpus: residencia efectiva de la persona en el lugar; y el animus: intención de
permanecer en el lugar.
Constitución y extinción: se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de permanecer en este.
Y la constitución de uno nuevo extingue el precedente, si tiene domicilio legal, el lugar donde vive ya no es domicilio
real, sino residencia. Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser
coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el
hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.
e) Domicilio Especial: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y
obligaciones que de él emanan. Dentro del domicilio especial encontramos los domicilios procesal, matrimonial,
comercial, de las sucursales y convencional.
El Domicilio procesal: corresponde a todo litigante para los efectos del juicio, notificaciones, intimaciones de pago, etc.
El Domicilio matrimonial: es el domicilio común de los esposos, rige lo relativo al divorcio y nulidad de matrimonio.
El Domicilio comercial: de los comerciantes que produce efectos especialmente para el cumplimiento de las
obligaciones comerciales allí contraídas y determina la competencia judicial frente a las mismas. El domicilio de las
sucursales, y el Domicilio contractual o de elección es el que elige una u otra parte de un contrato para que surta efecto
respecto de las consecuencias de ese mismo contrato y se extingue con la extinción del mismo.
Orden de prelación. El domicilio legal prevalece frente al domicilio real porque es el que la ley presume que es donde la
persona se encuentra.
Domicilio ignorado: la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si también se
ignora, en el último domicilio conocido
3. ESTADO CIVIL. Concepto: el estado de una persona es el conjunto de calidades extrapatrimoniales determinantes de
su situación individual y familiar.
Especies o Estado civil: es la situación o modo de ser de la persona dentro del grupo.
Estado político: es el estado de ciudadano de un país que le permite realizar actos políticos.
Estado profesional: es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona por el ejercicio de
determinada profesión
Prueba. El estado civil de las personas se acredita probando los elementos que lo constituyen en cada caso (nacimiento,
muerte y matrimonio), lo que se efectúa con las partidas expedidas por el registro de estado civil, y capacidad de las
personas.
Partida de Registro Civil: Se denomina partidas de registro civil los asientos extendidos en los libros respectivos, con
arreglo a la ley, y las copias auténticas de los mismos, con procedencia de un juez publico competente. Son
instrumentos públicos.
• Nulidad: están sujetas a todas las causas de nulidad que pueden afectar a aquellos instrumentos en general. En este
sentido las partidas pueden ser nulas:
a) por ausencia de capacidad en el oficial publico otorgante.
b) por ausencia de competencia material o local en el funcionamiento interviniente.
c) por inobservancia de las formalidades legales prescriptas.
Anulabilidad de las partidas: las partidas son anulables cuando la falla sustancial que presentan es dependiente de la
apreciación judicial. En tal caso la partida tiene efecto hasta ser destituida por una sentencia que la anule.
• Rectificación: toda vez que la falla de la partida fuere subsanable corresponderá proceder a su rectificación, la cual se
realiza por medio de dos vías: por vía administrativa o por vía judicial.
a) por vía administrativa: procede cuando existen en los asientos "omisiones o errores materiales... que surgen
evidentes del propio texto o de su cotejo con instrumentos públicos". En tales casos la Dirección del Registro Civil, de
oficio o a petición de parte interesada puede comprobar la omisión o error material y disponer la rectificación,
archivando la documentación que se haya tenido como elemento de convicción. Dispuesta la rectificación del asiento
"no podrá darse testimonia o certificado del mismo sin que conste también dicha circunstancia.
b) rectificación por vía judicial. —Toda vez que sea menester alterar un asiento susceptible de rectificación, si ello
excede las atribuciones de la Dirección del Registro Civil, será necesario acudir a la vía judicial, dando así origen a un
juicio de rectificación de partida. El juicio de rectificación de partida no debe ser confundido con los juicios de estado
que pueden dar lugar también a la rectificación de alguna partida. Se diferencian por su finalidad: mientras el juicio de
rectificación tiende simplemente a subsanar una irregularidad obrante en la partida, los juicios de estado persiguen el
reconocimiento del estado del accionarte o el desconocimiento del estado que se atribuye al demandado. A veces es
muy sutil diferenciar el juicio de rectificación de partida del juicio por cambio de nombre. Cuando la acción se base en el
error del funcionario que levantó el acta, el juicio será de rectificación y en los demás supuestos de cambio de nombre.
Es juez competente para intervenir en el juicio de rectificación "el del lugar donde se encuentra el asiento original que
pretenda rectificarse o el del domicilio del solicitante". Consiguientemente el interesado en la rectificación puede optar
por el juez de uno u otro lugar. Las pruebas a aportarse en el juicio de rectificación no están limitadas. Por tanto, son
admisibles todos los medios de prueba, si bien por lo general se referirán a testigos y otros documentos tales como
otras partidas de estado civil, pasaportes, informes policiales,
Antecedentes históricos: el registro civil tiene un antiguo origen. El primer registro de esa índole fue creado por Servio
tulio, quien lo encomendó a un colegio de sacerdotes. En la evolución de ese registro también se cumplió un proceso de
secularización.
Prueba supletoria. Quien intente la prueba supletoria debe acreditar primeramente la procedencia de la misma, o sea la
imposibilidad en que se encuentra para probar el hecho de que se trate:
a) la falta de registro: alude a una hipótesis particular que solo sería explicable por la destrucción del registro civil con
motivo de guerras, incendios u otros estragos.
b) la falta de asiento: puede referirse a una omisión en una denuncia del nacimiento, que sería imputable a la persona
obligada a efectuar dicha denuncia, o falta de empleados del registro
c) si la irregularidad de la partida da lugar a la nulidad: queda ella destituida de su normal valor probatorio.
REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.
Antecedentes. La existencia y el estado de las personas son hechos de tanta significación que la ley debía tomarlos en
cuenta para precisar la manera de comprobarlos a fin de que la verificación de tales hechos estuviera exenta de riesgos
dentro de las posibilidades humanas. Con esa finalidad se ha organizado con todo detalle la prueba del nacimiento y
muerte de las personas, como así de otros hechos constitutivos del estado de las personas, tales como el matrimonio, la
filiación, la legitimación de los hijos, etc. Tal el régimen del registro del estado civil de las personas que se conoce
vulgarmente por Registro Civil.
Evolución: El Registro civil tiene un antiguo origen. Según Dionisio de Halicarnaso el primer registro de esa índole fue
creado por el rey romano Servio Tulio, quien lo encomendó a un colegio sacerdotal. En la evolución con la caída del
imperio de Oriente ese registro cumplió un proceso de secularización, pues Marco Aurelio confió la organización de las
inscripciones de nacimientos a ciertos funcionarios: los Prefecti.
Régimen Nacional: Disposiciones Generales Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado
civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos necesarios para que se
elaboren las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones. El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y estará a cargo de un director general, el que deberá
poseer título de abogado. En los centros donde no existan oficiales públicos encargados del registro, la dirección general
asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las inscripciones de
los actos y hechos atinentes a este organismo. Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
presente ley, fuere menester el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del registro está facultado para requerirla.
Sistemas de registro El Registro se llevará mediante un asiento en un libro que podrá ser conformado con folios
individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará copia. El original y la copia así
obtenida tendrán carácter de instrumento público, así como también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la
base de dichos asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado. El último día hábil de
cada año, o el último día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio o defunción, se cerrarán los libros de
Registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los mismos el número de inscripciones y páginas
útiles e inutilizadas que contienen. Si el ejemplar original o la copia resultare extraviado o destruido totalmente, la
dirección general dispondrá de inmediato se saque copia de la copia de seguridad del archivo informático o del ejemplar
que quede según corresponda, firmándose la inscripción por el oficial público competente. Si resultaren extraviados o
destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho al juez,
sin perjuicio de lo cual dispondrá todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las inscripciones destruidas o
extraviadas, utilizando para ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo,
se publicarán las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o
sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de reconstrucción aportando los datos que obrasen en su poder. Los
libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán ser entregados a persona
alguna. Para ser exhibidos a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La autoridad competente encargada de su
custodia será responsable de la destrucción o pérdida de los mismos, si le resultare imputable.

Unidad 4. 1-
CAPACIDAD: Concepto: Se llama "capacidad" a la aptitud de la persona para ser titular de relaciones jurídicas. Benjamín
Pérez dice que es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es un atributo de la
personalidad, al punto de que sirve para definir a la persona como tal. Pero esta definición se refiere a la capacidad de
derecho.
Clasificación:
1. Capacidad de Derecho: aptitud legal para ser “titular” de un derecho.
2. Capacidad de ejercicio: aptitud para ejercer “por sí mismo” un derecho.
Naturaleza. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, la capacidad es un atributo inherente a la personalidad. Se
ha dicho con razón que es el más típico atributo de las personas: el que sirve precisamente para definirlas como tales,
desde el ángulo del derecho, porque es el único atributo que no sólo hace a la naturaleza sino también a la esencia de la
personalidad. O sea, no se trata de una calidad que conviene o se conforma a la noción de persona del derecho, sino
que integra consubstancialmente esa misma noción.
Incapacidad de ejercicio Noción. La incapacidad de ejercicio es la carencia de aptitudes de las personas para actuar por
sí mismas en la vida civil. Es incapacidad de obrar. Tipos. La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta o relativa. De La
incapacidad de ejercicio Absoluta dice en el Artículo 54 del código civil que “Tienen incapacidad absoluta.
1. Las personas por nacer;
2. la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente;
3. la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.
Incapacidad de derecho Noción. La incapacidad de derecho es la carencia de aptitud para ser titular de un derecho.
Es una incapacidad jurídica de goce, hace la titularidad del derecho, que no se tiene, mira el aspecto estático del
derecho, no puede remediarse ni por el incapaz ni por otra persona en su nombre.
Casos. (Hay supuestos de incapacidad de derecho dispersos a todo lo largo del articulado del Código). Hay incapacidad
de derecho para contratar, Incapacidad de derecho para ser tutores y por último incapacidad de derecho para contraer
matrimonio. Importancia de la distinción la incapacidad alude a una ausencia de la capacidad del sujeto, la incapacidad
de derecho es la falta de la aptitud para ser titular de determinada relación jurídica, la incapacidad de ejercicio es la
falta de aptitud para ejercer por sí mismo sus derechos. Distintos enfoques Doble enfoque, la capacidad de derecho
mira el aspecto estático del derecho de la relación jurídica que se refiere; la capacidad o incapacidad de ejercicio se
enfoca en el aspecto dinámico del derecho. Caracteres diferenciales de una y otra capacidad Las incapacidades de
derecho y de hecho difieren:
a) en cuanto al fundamento de su institución;
b) en cuanto a la posibilidad de remediarlas;
c) en cuanto al sentido de la prohibición que comportan;
d) en cuanto al rigor de la sanción que recae sobre los actos de los incapaces;
e) en cuanto a su subdivisión por categorías;
f) en cuanto al criterio determinante de la elección de la ley aplicable.
DIVERSO FUNDAMENTO. La razón de ser de una y otra incapacidad es muy diferente. La incapacidad de hecho se
instituye, en razón de una insuficiencia psicológica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos. La incapacidad de
derecho se sustenta, generalmente, en razones de orden moral. Con su institución que impide que alguien sea titular de
un derecho determinado, se espera mantener las relaciones humanas en un nivel moralmente más saludable que si se
permitiera lo que está prohibido.
DIVERSO RIGOR DE LA SANCIÓN DE NULIDAD. Una y otra incapacidad da lugar a la nulidad del acto jurídico obrado en
contravención de la ley. Frente a una incapacidad de hecho la ley. Reacciona benignamente e impone al acto obrado
una nulidad relativa;
Frente a una incapacidad de derecho, en principio, la ley reacciona rigurosamente, imponiéndole al acto obrado en
contravención la sanción de nulidad absoluta Funcionamiento por categorías.
Las incapacidades de ejercicio pueden ser sistematizadas en dos categorías: las absolutas y las relativas. Las
incapacidades de derecho no pueden ser absolutas porque importarían con ese alcance una destitución para el sujeto
del carácter de "persona", al resultarle prohibido ser titular de cualesquiera relaciones jurídicas. Es susceptible de
grados: se la puede tener en mayor o menor extensión, aunque no se la podrá dejar de tener en una cierta medida. Pero
supuesta la "personalidad" de todos los hombres, conviene en orden al bien común un trato diferencial de la
"capacidad" de cada cual que admite innúmeras modulaciones, conforme a la situación en que las personas se
encuentren.
La Incapacidad Absoluta es la que no tiene excepción, por ejemplo, la persona por nacer que en el orden de su
incapacidad no admite excepción alguna. Sin embargo, El sujeto afectado por ella no desaparece como ente de derecho,
ni se modifica su aptitud para adquirir derechos. Para proteger su misma persona, se lo sustituye en el ejercicio de sus
derechos por otro que obra en nombre y por cuenta del incapaz, que así se sigue beneficiando por la actividad el gestor.
A excepción de los derechos personalísimos. La Incapacidad Relativa tiene excepciones. El rigor de esta incapacidad
relativa solo puede respecto de la capacidad de hecho, porque supone por definición una condición básica de
incapacidad y excepciones parciales a esa condición general de la persona: así los menores adultos. Las "incapacidades",
como limitaciones excepcionales de la capacidad, emanan siempre de la ley y son de interpretación estricta. Configuran
una regulación de orden público que está más allá de la autonomía de la voluntad de lo» particulares que, no pueden
dejarlas sin efecto. Tampoco puede renunciarse a la capacidad, porque ha sido instituida tanto en mira al individuo
cuanto a la sociedad. En cambio, tratándose de la capacidad de derecho, no puede hablarse de incapaces relativos,
porque no existen los sujetos que sean básicamente incapaces de derecho y sólo capaces por excepción. Cuando se
habla de esta clase de capacidad, la incapacidad relativa no puede ser referida a las personas en general sino a cierta
clase de actos o tal otra, respecto de los cuales concurren algunas incapacidades de derecho que alcanzan a ciertas
personas. En este sentido se ha dicho bien, que no hay "incapaces de derecho", sino personas que padecen
"incapacidad de derecho" con relación a ciertos actos.
PROTECCIÓN DE LOS INCAPACES. La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se
ven afectadas por ella. Pero la institución de la incapacidad no agota la protección brindada a tales personas, sino que
para que resulte efectiva es completada por otras medidas legales.
Como medios complementarios del amparo legal pueden mencionarse la suspensión de la prescripción a favor de los
incapaces no representados, y la apropiación por éstos de los bienes consumidos y que por tal motivo no pudieran
restituir luego de la declaración de la nulidad del acto en virtud del cual hubiesen obtenido tales bienes. No obstante, la
amplitud de la protección legal, ella ha dejado de lado otros modos por los cuales se amparaba a los incapaces,
anteriormente, tales como el beneficio de "restitución in integrum" y las hipotecas legales a su favor sobre los bienes de
sus representantes.
Sistemas de protección. Noción: a fin de remediar la incapacidad de hecho de las personas y por exigencia del principio
de igualdad ante la ley de todas ellas, es necesario algún resorte por el cual quede suplida esa incapacidad. En derecho
se conocen dos modos principales, mediante los cuales se provee a ese remedio:
1) la representación, y
2) la asistencia. Representación La representación tiene lugar cuando se designa una persona para que sustituya al
incapaz en el ejercicio de los derechos de éste, y realice los actos para los cuales el titular está legalmente impedido. El
representante actúa por su sola iniciativa y sin concurso de la voluntad del incapaz, quien bajo este sistema queda en la
más completa pasividad, siendo reemplazado por aquél en el manejo de sus intereses.
Caracteres de la representación:
1. Es legal; por que proviene de la ley y no de la voluntad del incapaz.
2. Es necesaria; porque no puede prescindirse de ella.
3. Es dual y conjunta, en nuestro derecho. Esto significa que está conferida a dos representantes, en cada caso, que son
el representante legal individual —padre, tutor, curador-— y el representante promiscuo, que lo es
indiscriminadamente de todos los incapaces: el Ministerio de Menores. La representación es conjunta, en cuanto se
inviste no indistinta y separadamente por ambos representantes, sino conjuntamente por ellos. Pero la situación no es
de paridad entre ambos representantes.
4. Es controlada, en cuanto está sujeta a la aprobación judicial, ya cuando se trata de actos que son inválidos sin ella, ya
cuando se trata de la finalización de la gestión del representante.
Funcionamiento de la representación legal. Quiénes invisten la representación individual. "Son representantes de los
incapaces:
1. De las personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;
2. De los menores no emancipados, sus padres o tutores;
3. De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre".
*1. personas por nacer: su representación incumbe a su padre, madre y en tercera instancia la representación pasa a los
curadores que se les nombre.
*2. Los menores, ellos son representados en primer término por los padres y en defecto o por incapacidad de éstos, por
los tutores.
*3. los dementes o sordomudos los ausentes declarados
4. Los ausentes declarados tales en juicio, cuando el cuidado de los bienes de ellos lo exigiere, será menester solicitar la
designación de un curador a sus bienes. Lo que significa que nunca la representación de tales incapaces corresponderá a
los padres en cuanto tales, sino a los curadores que les nombre el juez
Sustitución eventual de los representantes legales., "cuando los intereses de los incapaces en cualquier acto judicial o
extrajudicial estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos
haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare".
Extensión, de la representación. En principio la representación de los incapaces se extiende a todos los actos no
exceptuados de la incapacidad. "La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil que no
fueren exceptuados en este Código". En consecuencia, quedan al margen de tal representación, los actos para los cuales
los incapaces, no obstante, su condición general de tales, estuviesen especialmente facultados, y que por ello mismo le
estaría restada su realización a los representantes, por ser inconcebible que el legislador haya atribuido la válida
realización de un mismo acto jurídico a dos personas diferentes. Los llamados actos personalísimos que son aquellos
que por su naturaleza sólo están librados a la discrecional voluntad del autor del acto, de manera que se entienden
ajenos al cometido de los representantes.
Mientras que la representación prescinde de la voluntad del sujeto representado, la asistencia da lugar a una actividad
compleja cuyo elemento voluntario está integrado por la voluntad del titular de los derechos ejercidos, completada por
la voluntad de la persona que desempeña la función de contralor.
Apoyo.
Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la
toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de
apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación
de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de una
o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y
procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución
debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Nulidad como sistema de protección La incapacidad de hecho es instituida por
la ley para proteger a las personas que se ven afectadas por ella. Pero la institución de la incapacidad no agota la
protección brindada a tales personas sino que para que resulte efectiva es completada por otras medidas legales, a
saber:
1) La nulidad de los actos obrados en transgresión de la incapacidad establecida;
2) la institución de una representación adecuada, a fin de suplir la incapacidad e igualar al sujeto con los demás,
capaces;
3) la intervención de un organismo especial dedicado a la protección de los incapaces, el Ministerio de Menores;
4) en ciertos casos el ejercicio del Patronato de Menores, a cargo especialmente de los jueces.
Ley "de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", derogó la ley 10.903 de "Patronato de
menores" (art.76) y omitió toda referencia al régimen de Patronato (también se sacó del código civil art. 310 decía que
si se le sacaba la patria potestad a los padres y no había familiar consanguíneo idóneo, los menores quedaban bajo el
patronato del estado, artículo derogado y ahora dice que "Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el
ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por
pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de
edad".) Reserva para los organismos administrativos el ejercicio de las "medidas de protección integral de derechos"
pero sin contemplar el debido contralor judicial de las mismas. Sin embargo, parece insoslayable que los jueces seguirán
ejerciendo el patronato no sólo en virtud de lo dispuesto en el art. 59 del Código Civil (el Ministerio de Menores es parte
legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial en que los incapaces estén interesados), y en el art. 56 inc. g)
de la ley 24.496 (ley orgánica del Ministerio Público), que expresamente dispone que los Defensores Públicos del
Menores e Incapaces "concurren con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato nacional", sino
fundamentalmente en razón de que "una interpretación diferente resultaría lisa y llanamente inconstitucional, porque
anularía el control de legalidad a que debe someterse la actividad administrativa, o sea, al debido proceso legal que,
como bien es sabido, está a cargo de los jueces competentes (art. 18 CN). Ministerio de menores Noción: El Ministerio
de Menores es el organismo estatal de protección de los incapaces, que suple en nuestro país a otras instituciones
extranjeras, como el consejo de familia o el consejo legal de la legislación francesa. Origen de la institución: El Ministerio
de Menores es una institución peculiar del país, originada en una ordenanza del año 1.814 dictada por el Director
Supremo Gervasio Posadas, que creaba el cargo de Defensor General de Menores, para cuidar de huérfanos y pupilos.
Las atribuciones del organismo fueron ampliadas por un decreto de Rivadavia, de 1.821, y por otro decreto del
Gobernador Viamonte, en 1.829, hasta su reglamentación más o menos definitiva acogida por Vélez Sarsfield en los
artículos 59 y 491 del Código Civil independientemente de muchas otras disposiciones que aluden a la intervención
incidental del Ministerio Pupilar. Naturaleza de las funciones del ministerio de menores. El Código Civil parece definir las
funciones del Ministerio de Menores como de carácter representativo. Así dice el artículo 103, que "los incapaces son
promiscuamente representados" por ese organismo. Pero si de la simple enunciación general se pasa a los detalles que
precisan el carácter de su intervención se advierte que aquellas funciones más que representativas son de asistencia y
contralor, sin perjuicio de asumir también carácter representativo para suplir por tanto subsidiariamente la omisa
actuación de los representantes legales individuales, como lo expresa el Art. 103.- Actuación del Ministerio Público. La
actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de
aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementario
o principal.
a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de
edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.
b) Es principal:
i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes;
II) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes;
III) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial,
el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están
comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales. Normas provinciales La Ley Nro. 7.039 De Protección DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA garantiza la protección integral de todas las personas desde el momento de su
concepción y hasta la mayoría de edad en el ejercicio y goce de los derechos reconocidos en la constitución, tratados,
leyes nacionales y provinciales, con relación a su familia, a la sociedad y al estado, en todas y cada una de las
necesidades que corresponden a sus etapas evolutivas, en caso de duda se presumirá la menor edad, hasta que se
acredite lo contrario. LEY 7.328 Ley orgánica del Ministerio Público -- Derogación de la ley 6.477 Art. 10. - Compete a la
Defensoría General, el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la
garantía constitucional instituida por el art. 18 de la Constitución Provincial, y cuando resulte necesario, ejercerá
judicialmente la defensa de los derechos de aquellas; igualmente ejercerá la defensa de quienes estuviesen ausentes o
fuesen declarados tales, en toda clase de procedimientos judiciales o no judiciales, que entiende la inviolabilidad de la
defensa de las personas y sus derechos, además de la sede judicial, a la esfera administrativa y también al ámbito de las
entidades de derecho privado. Asimismo, ejercerá las defensas penales conforme al art. 19 de la Constitución Provincial.
Compete a la Asesoría General de Incapaces velar por la persona, bienes, y derechos de los menores, inhabilitados
judicialmente y demás incapaces de hecho, tanto en el ámbito judicial como fuera de éste. Ejerce, además, las funciones
de asesoramiento y contralor previstas en las leyes de fondo, en las normas procesales y en esta Ley. Privilegios del
incapaz art. 2.550. El art. 58 dice “Este código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los
impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se les conceda el
beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.”
SUBSISTENCIA DE VENTAJAS EXCEPCIONALES. — No obstante, lo expresado en el artículo aparecían en el sistema del
Código dos ventajas adicionales que favorecían a los incapaces ellos eran La suspensión de la prescripción contra ellos y
La apropiación que se les confiere de lo recibido en virtud de un acto nulo en razón de su incapacidad.
1. La suspensión de la prescripción contra ellos. Al respecto dice el Art. 3.966, que “La prescripción corre contra los
incapaces que tuvieren representantes legales. Si carecieren de representación, se aplicará lo dispuesto en el artículo
3.980. Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de
una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción
cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos
en el término de tres meses. Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptora de la prescripción tendiente a
postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.
2. La apropiación que se les confiere de lo recibido en virtud de un acto nulo en razón de su incapacidad, y que no
pudieran restituir a la contraparte, por no subsistir en su patrimonio, los bienes respectivos. Esta hipótesis a la inversa
de la anterior está ampliamente justificada.
Patronato Noción: El patronato es la denominación que recibe el régimen por el cual el Estado provee directamente a la
protección de los menores disponiendo dé ellos, "en sustitución de los padres, cuando ocurre la pérdida o suspensión
de la patria potestad o pérdida de su ejercicio.
Finalidad: El Patronato se ejercerá atendiendo a la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor
proveyendo a su tutela sin perjuicio de que la tutela legal corresponda a los abuelos, tíos, hermanos o medios hermanos
del menor, sin distinción de sexos. Y que el juez confirmará o dará la tutela legal a las personas que por su solvencia y
reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor (Art. 391).
Funcionarios que lo ejercen: El Patronato del Estado Nacional o Provincial se ejercerá por medio de los jueces nacionales
o provinciales en concurrencia con la Dirección General de la Minoridad y la Familia y del Ministerio Público de Menores
en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial o de ambos, en las provincias que se acojan a los
beneficios de ese decreto-ley. La ley 15.244 creó el Consejo Nacional de Protección de Menores "que tiene a su cargo las
funciones que incumben al Estado en orden a la protección de la minoridad, con arreglo a lo que dispone la presente ley
y sin perjuicio de las facultades que en la materia corresponden al Poder Judicial" Ese Consejo, según la misma ley,
"reemplazará y continuará las funciones del Consejo Nacional del Menor".
2. MENORES: Art. 25, Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. Este Código denomina
adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años. Fundamento de su incapacidad. Reside en la
insuficiente madurez del sujeto que según milenaria experiencia presenta el ser humano desde que adquiere uso de
razón hasta que por el paulatino desarrollo de la aptitud intelectual obtiene un aceptable conocimiento de la vida de
relación. Cuando esto ha llegado ya es factible dar a la persona normal con la plena capacidad civil la posibilidad de que
encare a riesgo suyo todas las vicisitudes de la vida.
Categoría del código.
Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años.
Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años.
Capacidad progresiva Sin límite de edad Pequeños contratos de la vida civil Contraer suministros de urgente necesidad
Casarse con dispensa judicial de la edad.
Ser mandatario A los 10 años. Adquirir por si mismos la posesión de las cosas.
Son responsables civilmente por los actos ilícitos que cometen.
A los 13 años Sin necesidad de autorización Defenderse en juicio penal. Reconocer hijos. Estar en juicio laboral como
actor o demandado, con intervención del Ministerio Público Demandar a sus padres por alimentos, asistidos por
cualquiera de sus parientes, tutor especial o Ministerio de Menores. Ser testigo de juicio civil y laboral Recibir cosas en
depósito necesario.
Afiliarse a sindicatos. Con autorización Ejercer empleo, oficio, profesión o industria. Estar en juicio civil. Dejar la casa de
los progenitores
Los llamados actos personalísimos que son aquellos que por su naturaleza sólo están librados a la discrecional voluntad
del autor del acto, de manera que se entienden ajenos al cometido de los representantes. Actos de esta índole son: el
matrimonio, el reconocimiento de filiación, el testamento, la acción de divorcio, la revocación de donación por
ingratitud del donatario, etcétera
Análisis del art 26
Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus
representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los
actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en
las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos
tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la
integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto
entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las
consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de
su propio cuerpo.
3. La CESACIÓN DE LA INCAPACIDAD DEL MENOR: puede ocurrir por mayoría de edad, por emancipación civil, por
emancipación por matrimonio, por habilitación de edad y por emancipación comercial.
I. Mayoría de edad. Momento en que se adquiere: La edad de la mayoría se alcanza al cumplir la persona los 18 años de
edad. Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años. –
II. Emancipación por matrimonio. ¿Cómo se adquiere? En nuestro derecho la primera causa de emancipación es el
matrimonio. En tal situación el fundamento de la emancipación radica en la incompatibilidad del estado de esposo con
la sujeción del mismo a la patria potestad o tutela, que quedan extinguidas con la celebración del matrimonio,
Asimismo, por la necesidad de permitir que quien ha asumido las responsabilidades consiguientes a la fundación de una
familia, pueda desenvolverse en el orden patrimonial sin las trabas que la incapacidad supone. Los Requisitos para
adquirir la emancipación por matrimonio son:
1. haber celebrado matrimonio.
2. autorización correspondiente. El Carácter de la emancipación por matrimonio tiene carácter irrevocable, es definitiva,
se mantiene, aunque el matrimonio se disuelva durante la minoría de edad, tengan o no hijos. No obstante, ello, la
nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad.
III. El menor que ha obtenido título habilitante, para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin
necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su
trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.
Efectos: el Art. 129. La mayor edad habilita, desde el día que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida
civil, sin depender de personalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.
Capacidad del menor emancipado.
Dentro de nuestro condigo civil encontramos que los actos prohibidos al menor emancipado pueden ser clasificados en
dos grandes categorías: casos en que la prohibición es absoluta y el emancipado no puede realizar el acto de ninguna
manera, ni con autorización judicial, y en caso en que la prohibición es relativa. Ya que el menor, recurriendo al juez,
puede lograr autorización para realizar el acto de que se trata.
Prohibiciones absolutas.
Los emancipados no pueden ni con autorización judicial:
- Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito
- Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito
- Afianzar obligaciones
Prohibiciones relativas:
Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos
por título gratuito antes o después de la emancipación, solo tendrán la administración; para disponer de ellos deberán
solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de estos fuere mayor de edad.

Unidad 5.
1. INCAPACES Y PERSONAS CON LA CAPACIDAD RESTRINGIDA POR SENTENCIA:
Concepto: El art. 141 del anterior cc, declaraba incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades
mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. En el nuevo CCyC, establece reglas
generales en materia de personas incapaces y capacidad restringida por razones de salud, a la persona mayor de 13
años, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que
del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño para sí mismo, o sus bienes,
Requisitos para declaración de demencia. Los requisitos De forma “Ninguna persona será habida por incapaz, para los
efectos que en este Código se determinan, sin que la incapacidad sea previamente verificada y declarada por juez
competente”.
Requisitos de fondo
1. Que se trate de una persona que padece una adicción o una alteración mental.
2. Que el estado de enajenación mental del sujeto sea permanente o prolongada
3. Que la enfermedad incida en la vida de relación privando al sujeto del gobierno de su persona y sus bienes
4. Que no concurran impedimentos para efectuar la declaración, es decir:
1) que el denunciado sea mayor de 13 años,
2) que no se haya rechazado una denuncia anterior.
Procedimiento. El juicio: se inicia ante el juez de persona y familia competente, que es el del domicilio del presunto
insano, justificando la legitimación para denunciar, y acompañando dos certificados médicos que acrediten su
enfermedad mental, o en su defecto solicitando la internación por dos días del presunto insano a efectos de ser
revisado por dos médicos forenses; el juez puede citar a los médicos para que aclaren los certificados. Se da vista al
defensor de incapaces y se designa el curador provisional, para que lo defienda en el pleito, y es parte esencial, siendo
nulo el juicio sin su intervención; el propio insano puede designar un abogado particular, con independencia del curador
provisorio, también puede designarse otro curador a los bienes, para conservar o administrar los que estén en peligro, y
para representar al insano en otros juicios que no sean en el de insania.
Se abre a prueba el juicio por un plazo no mayor a 30 días, se sortean 3 Médicos psiquiatras para que se expidan, y una
vez producido el informe, se da traslado al curador y al denunciante, y se dicta sentencia, la que se inscribe en el
registro civil, se designa curador definitivo.
Internación. La internación sin consentimiento de una persona tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se
cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta Sección. En particular:
a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a, que señale los motivos que la
justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;
b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para
terceros;
c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada
periódicamente;
d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia
jurídica;
e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión.
Toda persona con padecimientos mentales se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus
extensiones.
Actos anteriores y posteriores. Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia
pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los
siguientes extremos:
a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;
b) quien contrató con él era de mala fe;
c) el acto es a título gratuito.
Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida
que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Cesación de la incapacidad.
Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la
declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el
restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la
asistencia de su curador o apoyo.
INCAPACIDADES DE DERECHO. Unanimidad de pareceres, por analogía de situación, en que pueden promover el juicio
de rehabilitación todos los que están facultados para denunciar la insania, con la excepción de cualquier persona del
pueblo Cosa juzgada Lo resuelto en juicio civil o penal sobre la declaración de demencia o sobre la situación mental, no
hacen cosa juzgada en una jurisdicción, respecto de otra. Así la sentencia civil de interdicción o rehabilitación no trae
consecuencias sobre la responsabilidad penal, que es distinta a la capacidad. A su vez será siempre posible después de
considerada la situación mental en el ámbito penal, revisarla en lo civil, para declarar la interdicción, rehabilitación o su
responsabilidad civil.
Al juez civil le interesa el estado habitual de demencia para declararlo incapaz.
Al juez penal le interesa si al momento de cometer el delito tenía o no discernimiento, para su responsabilidad penal.
Los conceptos de demencia civil y penal son diferentes. La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa
juzgada en el juicio civil, para los efectos declarados en este código; mas no en juicio criminal, para excluir una
imputación de delitos o dar lugar a condenaciones. Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos
de que se trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la
acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.
2. OTRAS INCAPACIDADES.
Sordomudos: Concepto. En la noción vulgar los sordomudos son aquellos que están privados del habla a causa de su
sordera de nacimiento. En el concepto jurídico son los que no pueden hablar con los demás ni oír lo que se les dice, sin
atender al origen de su deficiencia.
Condición jurídica. Los sordomudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que
no puedan darse a entender por escrito.” Pero,
a) son responsables por sus hechos ilícitos,
b) pueden adquirir por si mismos la posesión de las cosas,
c) pueden casarse si pueden expresar su voluntad inequívoca,
d) no pueden ser internados.
Procedimiento de incapacitación. Para verificarla ineptitud de los sordomudos que no pueden darse a entender por
escrito se sigue un procedimiento semejante al dispuesto con relación a los insanos.: "Para que tenga lugar la
representación de los sordomudos, debe procederse como con respecto a los dementes; y después de la declaración
oficial debe observarse lo que queda dispuesto respecto a los dementes".
Requisitos de la interdicción. Para pronunciar la incapacidad de estas personas debe comprobarse:
1) que ellas son sordomudas;
2) que no saben o no pueden darse a entender por escrito.
Finalidad del examen médico. El examen de los facultativos verificará si pueden darse a entender por escrito. Si no
pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos examinarán también si padecen de enfermedad mental que
les impida dirigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por demencia.
Personas que pueden solicitar la interdicción: Son las mismas que pueden solicitar la declaración de demencia, Las
personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes, pueden pedir la de la
incapacidad de los sordomudos.
Efectos de la interdicción: La sentencia que verifica la ineptitud del sordomudo tiene por efecto la supresión de la
capacidad de que gozaba hasta el momento de pasar el pronunciamiento en autoridad de cosa juzgada. La declaración
judicial no tendrá lugar sino cuando se tratare de sordomudos que hayan cumplido catorce años.
Levantamiento de la interdicción. Cesará la incapacidad de los sordomudos, del mismo modo que la de los dementes.
Otras inhabilitaciones. Los preceptos del Capítulo I del presente título regirán en lo pertinente para la declaración de
inhabilitación de alcoholistas habituales, toxicómanos, disminuidos mentales y pródigos, que estén expuestos por tales
causas, a otorgar actos jurídicos perjudiciales a sus personas o patrimonios. Esta acción corresponde a quienes, según el
Código Civil pueden solicitar la incapacidad de un presunto demente, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. La
inhabilitación del pródigo podrá ser solicitada exclusivamente por quienes indica el Código Civil.
Fallidos. No pueden contratar sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, salvo que exista concordato, pues
en este no hay desapoderamiento y conserva la administración de los bienes bajo vigilancia del síndico. Los contratos de
los fallidos son válidos, aunque inoponible a los acreedores que forman la masa, a tal punto que el remanente que
quede en la quiebra responde por los actos del fallido. Tampoco puede ser testigo en instrumento público y es causa de
exclusión de una sociedad.
3. INHABILITADOS. Enumeración legal.
a) pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge,
conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio;
b) A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables
para su integración familiar, social, educacional o laboral.
La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.
Condición jurídica. Los inhabilitados son personas capaces por regla general, y es por ello que solo pesan sobre ellos las
restricciones a la capacidad establecidas expresamente en la ley.
1) no pueden disponer de sus bienes por actos entre vivos sin la conformidad de su curador,
2) no pueden aceptar ni repudiar herencias, sin conformidad del curador,
3) pueden otorgar actos de administración salvo que los limite la sentencia de inhabilitación,
4) suspensión de la patria potestad.
Actos anteriores a la inhabilitación A diferencia de lo que ocurre en el caso de los insanos (dementes y sordomudos que
no saben darse a entender por escrito), al no considerárselos incapaces a los inhabilitados, no cabe la acción de nulidad.
La sentencia de inhabilitación es constitutiva de estado, solo produce efectos desde el momento en que ha quedado
firme.
Actos posteriores. En principio, son nulos de nulidad relativa los actos prohibidos realizados por el inhabilitado sin
conformidad del curador.
Facultad del curador El curador del inhabilitado, a diferencia de los curadores de otros incapaces, no representa al
inhabilitado ni puede actuar a su nombre. Su función es la de asistirlo, integrando con su conformidad la manifestación
de voluntad del propio inhabilitado. Esa conformidad basta para convalidar el acto, sin necesidad de que previamente se
requiera autorización judicial.
NULIDAD DE LOS ACTOS OTORGADOS SIN CONFORMIDAD DEL CURADOR. - Los actos de disposición (y los de
administración que la sentencia hubiera determinado) celebrados sin la conformidad del curador son nulos, de nulidad
relativa. Como regla, aun después de la sentencia judicial de inhabilitación, el tercero de buena fe y a título oneroso
estará protegido contra la acción de nulidad del acto otorgado por el inhabilitado sin consentimiento del curador.

Unidad 6.
1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Noción: los de derechos de la personalidad son derechos innatos del hombre, cuya
privación importaría el aniquilamiento o desmedro de su personalidad, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la
libertad, al honor, etc.
Caracteres: - Innatos: corresponden al titular desde su origen.
- Vitalicios: acompañan al ser humano durante toda su vida
- Están fuera del comercio: Inalienables: no son susceptibles de enajenación, no se pueden transmitir,
Imprescriptibles: no son alcanzados por efecto del tiempo que no influye en su perdida, inembargables, inexpropiables.
- Absolutos: la persona puede hacerlo valer frete a toda la sociedad
- De jerarquía constitucional, amparados en el art 16, 19, y 75 inc. 22 y 23
- Necesarios: Es consecuencia de ser innatos y vitalicios, son constitutivos de la persona.
- Esenciales: representan un mínimo imprescindible para la existencia de la persona. Si el ordenamiento los
desconociera, los demás derechos carecerían de valor.
- El objeto es interior: el objeto son manifestaciones de la persona que no son visibles en el mundo exterior, no tienen
exterioridad o independencia real o ideal fuera del sujeto.
- Inherentes: son intransmisibles En cuanto a la Naturaleza jurídica de ellos, son derechos subjetivos.
Hay un deber jurídico que pesa sobre todos los integrantes de la sociedad. Tienen “objeto”. La persona puede ser
privada de su honor, libertad, integridad física, etc. Aunque estos integran la personalidad humana. Cuando estos bienes
primordiales son menoscabados por alguien, el hombre dispone de un verdadero derecho subjetivo reconocido por el
ordenamiento jurídico para hacer reintegrar el despliegue de su personalidad a ese ambiente de dignidad que le
corresponde.
Tienen transmisibilidad: en las buenas costumbres se puede ceder por negocios tales bienes primordiales de la vida. Se
ha discutido si son o no verdaderos derechos subjetivos
Posición minoritaria: no pueden ser considerados derechos subjetivos porque no se manifiesta la estructura esencial de
los mismos (sujeto, objeto, contenido)
Posición mayoritaria: refuta las objeciones de la anterior y aduce que los derechos de la personalidad gozan de
estructura propia de los derechos subjetivos (sujeto activo o titular: toda la comunidad respeta los derechos de los
demás; objeto: honor, vida, integridad física, etc., aun cuando pertenezca a la personalidad humana.
Hemos mencionado el reconocimiento legislativo que han tenido los derechos personalísimos en el derecho civil
comparado, pero debemos advertir que la mayoría de las Constituciones Nacionales, principalmente las posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, han consagrado de manera explícita y plena esta categoría de derechos subjetivos. Los
derechos de la personalidad en el derecho argentino El Código civil redactado por Vélez carecía de una consagración de
la doctrina de los derechos de la personalidad, y la Ley 17.711 no se ocupó de ellos. La escuela de Derecho Civil de
Córdoba, preocupada por el problema, incluyó como tema 2 del Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba
1969), el de "Los derechos de la personalidad y su protección actual", y allí se aprobó una recomendación que
propiciaba la inclusión -en una futura revisión del Código Civil- de una "legislación orgánica sobre los derechos de la
personalidad, en cuanto derechos subjetivos de carácter especial".
En la actualidad existen una serie de leyes complementarias del Código que consagran la protección ya de un derecho
personalísimo en particular, ya la defensa de un aspecto especial de alguno de ellos. Ley 11.723 que en sus artículos 31 a
35 regula y protege el derecho a la imagen, actual art 53; la Ley 18248 que establece la regulación del derecho al
nombre, actuales art 62 a 72; la Ley 21.173 que incorpora al texto del Código Civil el art. 1.071 bis que tutela el derecho
a la intimidad, actuales art 51, 52, 53, y 55; la Ley 23.592 modificada por la Ley 24.782 que tutela el derecho a la
igualdad, prohibiendo y penalizando los actos discriminatorios; la Ley 24417 de protección contra la violencia familiar
que tutela la integridad física y psíquica de las personas frente a eventuales lesiones o maltratos en el seno familiar y la
Ley 24192 de trasplantes de órganos y materiales anatómicos.
2. BIODERECHOS.
Derecho a la vida: primer derecho natural de la persona humana es un derecho presente desde la concepción,
garantizado por la Constitución Nacional, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía
constitucional.
La vida de las personas está protegida por: o Las que castigan el aborto y lo incriminan penalmente o Las que sancionan
el homicidio o Las que acuerdan prestaciones arbitrarias a favor de parientes y aun de la persona por nacer. O Las que
contemplan la vida humana como un factor integrante de la indemnización de daños y perjuicios. O Las referentes al
trabajo de mujeres embarazadas o con criatura de pecho. O Las que ayudan a evitar suicidios.
- Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos
para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las
medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Eutanasia y muerte digna La eutanasia no está
permitida ya que recae sobre la figura penal del homicidio, ya sea activa o pasiva, ya que esto implica provocar la
muerte por acción u omisión, y el art 56 establece que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que
ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas
costumbres. En la muerte digna, a la que toda persona tiene derecho, no se trataría de provocar la muerte, sino dejar
que la naturaleza siga su curso, pudiendo la persona negarse en situaciones límites a recibir tratamientos médicos
extraordinarios que prolonguen artificialmente su vida cuando estos afecten su calidad de vida, sus convicciones
religiosas, o su dignidad.
- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al
reconocimiento y respeto de su dignidad.
- El consentimiento informado para actos Médicos e investigaciones en salud es la voluntad expresada por el paciente,
en cuanto a “g)” en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal,
o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de
hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por
único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;
Derecho a la integridad física: derechos relativos a las manifestaciones de la persona sobre su propio cuerpo. La
protección física de las personas se realiza: Cuando se sanciona el delito de lesiones comprensivo de todo daño en el
cuerpo o en la salud del otro (art. 89 del código penal), o Cuando se contempla el resarcimiento de los daños y perjuicios
que las lesiones han provocado
- Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o
psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que
sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente
valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.
a) Consentimiento previo de la persona:
Art. 55.- El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la
moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente
revocable.
Excepciones: art 59 Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento
libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para
expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede
ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al
paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su
salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por
objeto evitar un mal grave al paciente.
b) Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Art 56. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que
ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas
costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra
persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
c) Partes renovables: son aquellas que pueden reconstituirse naturalmente, y que una vez separadas del cuerpo
humano están dentro del comercio, si bien no se pueden ejecutar directamente, porque no se puede ejercer violencia
sobre el cuerpo para mutilarlo, y el consentimiento se puede revocar en cualquier momento, se puede ejecutar
indirectamente, por medio de una indemnización correspondiente por los daños ocasionados.
d) Investigaciones en seres humanos. Art 58 La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones, tales
como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están
comprobadas científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos:
a) describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación;
b) ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas;
c) contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación;
d) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;
e) estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios
previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas por el
tema que se investiga;
f) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la
investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la investigación,
sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable;
g) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se
espera obtener de la investigación;
h) resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información
personal;
i) asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a éstos y que tengan
acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la que debe estar
disponible cuando sea requerida;
j) asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la
investigación haya demostrado beneficiosos.
e) El cadáver se trata en principio de un bien material, con valor moral más que patrimonial, con características
especiales, por estar tutelado por la religión, la moral, los usos y costumbres, y el derecho positivo, la naturaleza jurídica
del cadáver es la de cosa que por regla general está fuera del comercio, por excepción puede estar en el comercio
cuando se trate de cadáver ignoto,
- Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus
exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o
de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al
cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un
destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.
f) Trasplante de órganos
La ley 24.193 reglamenta desde el punto de vista jurídico y medico los trasplantes de órganos y material anatómico
humano, notas comunes:
1) la ley tiene vigencia en todo el país (INCUCAI),
2) se prohíbe toda contraprestación por la dación de órganos o la intermediación con fines de lucro,
3) se prohíbe la publicidad,
4) son permitidos cuando no haya alternativa terapéutica, el dador no tiene gastos y puede arrepentirse hasta el
momento mismo del trasplante.
6) deber medico de informar al dador y receptor sobre riesgos y perspectivas;
Trasplantes entre personas vivas,
1) solo pueden ser dadores las personas capaces mayores,
2) el consentimiento del dador no puede ser suplido, pero si el del receptor si es incapaz,
3) debe haber una vinculación familiar hasta el 4to grado, cónyuge o conviviente de tipo conyugal por tres años, o dos
años si hay hijos, si es de medula ósea no hay limitaciones de parentesco,
4) el trasplante se permite si no perjudica gravemente la salud del dador y existan perspectivas de éxito en el receptor;
Trasplantes provenientes de personas fallecidas:
1) puede disponer para después de su muerte toda persona mayor,
2) el fallecimiento se determina por la confirmación acumulativa de signos de muerte.
3) Se presume que toda persona mayor en ausencia de voluntad en forma negativa ha conferido tácitamente su
autorización para la ablación de sus órganos después de muerto, sin embargo, los familiares pueden oponerse. Derecho
a la integridad moral o espiritual
3. INTEGRIDAD MORAL O ESPIRITUAL.
El Derecho al honor en su aspecto subjetivo (sentimiento que cada persona tiene de su propia dignidad y la de su
familia) y objetivo (reputación o buen nombre), Art 52 cód. Civil.-.
La indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima,
de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia
en su proyecto de vida.
El derecho al honor forma parte de los derechos no enumerados a los que se refiere el art. 33 de la Constitución
Nacional y, como tal, encuentra su fuente en la inconmensurable significación de la dignidad humana, que es anterior a
todo derecho derivado de las instituciones creadas por el hombre.
Derecho a la Intimidad. Tiene su fundamento en los arts. 18 Y 19 de la constitución nacional, el art. 11 del pacto de san
José de costa rica, y el art. 13: ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y prosperidad y 15, Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados; de la constitución de salta.
Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación,
imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la
prevención y reparación de los daños sufridos;
Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la
persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.
La indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima,
de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia
en su proyecto de vida.
Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y
subsistente.
La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al
hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.
Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo, los
ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible.
Derecho a la imagen. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier
modo, que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:
a) que la persona participe en actos públicos;
b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar
un daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una
disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte
años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
Habeas data subtipo de amparo judicial dispuesto en el art 43 de la constitución nacional, en el que toda persona puede
interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos referidos a ella y su finalidad, y en caso de falsedad exigir
la supresión o rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos;
1) toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo,
2) la legitimación corresponde solo al afectado,
3) no procede si la información se encuentra en archivos históricos, científicos, o de información periodística.
Derecho a la rectificación o respuesta: es el derecho que tiene toda persona que ha sido afectada en su integridad
moral o espiritual por la publicación en un medio de difusión de una noticia inexacta o agraviante a que se efectúa en
forma gratuita e inmediata por el mismo medio y en condiciones similares la publicación de su respuesta y en caso de
negativa recurrir a instancia judicial en trámite sumarísimo.
1) en la instancia judicial se aplica un trámite sumarísimo,
2) la legitimación activa corresponde a toda persona afectada,
3) la legitimación pasiva atañe al órgano de difusión,
4) la información debe ser falsa o inexacta,
5) no se requiere culpa o dolo del órgano, ya que el agravio consiste en la sola difusión.

Unidad 7.
1. FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS.
MUERTE NATURAL. Concepto:
Art 93.- Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte.
La muerte civil era una ficción jurídica por la que se asimilaba una persona viva a una muerta, en cuanto a la privación
total de sus derechos indispensables para su subsistencia.
La persona físicamente estaba viva, pero el Derecho la consideraba muerte. Nuestro Código suprimió esta institución,
que afectaba la dignidad de la persona,
Inscripción de la muerte natural
1. Plazo: El plazo para la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil, es de cuarenta y ocho horas siguientes a la
comprobación del fallecimiento, y ante el oficial que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción.
2. Deben denunciar el fallecimiento al Registro Civil los parientes, o en su defecto, toda persona que hubiera visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiera ocurrido la defunción, pero si esta ocurriese en algún establecimiento público o
privado, son las autoridades del mismo [i] o las que están obligadas a efectuar la denuncia Procedimiento Prueba. Se
prueba con las partidas del Registro Civil.
La muerte ocurrida en el extranjero se prueba con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se
producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de
convenciones, por las disposiciones consulares de la República.
Prueba supletoria. Art 98.- Falta de registro o nulidad del asiento.
Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de
prueba.
Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y
disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe
ser tenida como cierta.
Juicio de inscripción de fallecimiento: similar proceso al de nacimiento, se habilita la instancia con el certificado
negativo, y debe probarse el deceso por todos los medios idóneos, incluso por testigos.
Teoría de los conmorientes Art 95.-
Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier
otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Efecto de la muerte con relación a los derechos Producida la
muerte de una persona el derecho establece cuál es la suerte de las relaciones jurídicas constituidas en cabeza del
difunto. A este respecto cabe hacer una distinción según el contenido patrimonial de la relación jurídica, pues diversa es
la solución cuando se trata de derechos patrimoniales o extrapatrimoniales. Por otra parte, cuadra examinar cómo
afecta la muerte de la persona a los atributos inherentes a ésta.
Efectos de la muerte en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto: Siendo los atributos calidades de las
personas, en cuanto tales, la muerte incide en la eficacia jurídica de dichos atributos, de tal manera que la extinción de
la persona importa también la de los atributos que se predicaban de ella. Así el "nombre" que servía para identificar a la
persona se extingue con ésta, y otro tanto ocurre con la “capacidad" y el "domicilio". A este último respecto cuadra
exceptuar al "domicilio convencional", que no siendo un atributo de la persona sino la condición de un contrato
proyecta su eficacia más allá de la muerte de quien lo instituyó, afectando a los herederos de éste como otra
consecuencia más del contrato.
Efectos de la muerte en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto.
En principio, la muerte provoca la desaparición de los derechos extrapatrimoniales de la persona fallecida. Es lo que
ocurre con los "derechos de familia"; la muerte disuelve el matrimonio y con ello extingue los derechos y deberes
conyugales que emanan de esa unión. Otro tanto pasa con la patria potestad, la tutela y la cúratela. Asimismo, cesan
con la muerte los derechos de la personalidad, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al honor, etc., los
cuales quedan sin titular.
Finalmente, también se extinguen con la muerte las acciones penales contra el difunto, así como las acciones penales
privadas o de instancia privada de que disponía aquél. Sin embargo, la acción por calumnia o injuria puede ser ejercitada
luego de la muerte del ofendido, por su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes pues por la índole del delito la
lesión moral que provoca se extiende a los parientes mencionados, y éstos obran a nombre propio.
Efectos en cuanto a los derechos patrimoniales del difunto. A diferencia de los anteriores, los derechos patrimoniales no
se extinguen con la muerte de su titular, sino que se transmiten a los sucesores de éste, dando lugar a ese fenómeno
jurídico de gran trascendencia denominado sucesión por causa de muerte, al que nos referimos en el apartado
siguiente.
Derechos intelectuales o derechos de propiedad intelectual o de derecho de autor: Son los derechos a explotar
económicamente una creación intelectual por parte de su autor. Son patrimonios y por ende transmisibles, caducando
recién a los cincuenta años de la muerte del autor. Es un derecho extrapatrimonial, personalísimo, y por ende
intransmisibles.
2. AUSENCIA SIMPLE O DECLARADA: AUSENCIA.
Concepto: ausencia es el desconocimiento del paradero de un individuo. El estado interviene en defensa de sus bienes.
Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado
apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si
existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.
Requisitos:
1) desaparición de la persona,
2) existencia de bienes en abandono,
3) falta de apoderado o de poderes suficientes Juicio de ausencia.
Juez competente. Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es
competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas
jurisdicciones, el que haya prevenido.
Personas que pueden promover el juicio de ausencia. Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio
Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.
Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido el plazo no comparece,
se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es
parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe
representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las
medidas que las circunstancias aconsejan.
- Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la
designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela.
Curador: El juez debe atenerse en la designación del curador al orden de prelación de cónyuge con vocación hereditaria,
hijos, el padre o la madre, hermano, tíos, y demás parientes en grado sucesible, solo puede prescindir del que no es
idóneo; El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que
exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de
necesidad evidente e impostergable.
Capacidad del ausente declarado. No pesa sobre la ninguna incapacidad, la institución de ausencia está destinada a
suplir la imposibilidad de obrar que tiene el ausente en el lugar donde se instituye la representación, sin embargo, se
suspende la patria potestad.
3. PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
Concepto: es la desaparición de una persona del lugar de su domicilio o residencia, en circunstancias de tiempo o de
peligro que hacen presumir su muerte sin importar si ha dejado o no apoderado o bienes en estado de abandono.
Casos:
Caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de tres años
causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la
última noticia del ausente.
Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente:
a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante,
susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él
por el término de dos años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;
b) si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el
término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.
Fijación del día presuntivo de fallecimiento.
Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:
a) en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;
b) en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la
época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;
c) en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos;
d) si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento; en caso contrario, se tiene
por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.
Importancia: Día presuntivo del fallecimiento. Importancia
a) en el día presuntivo de fallecimiento se abre la sucesión del presunto muerto, la transmisión mortis causa se opera
retroactivamente a ese día,
b) se refleja en todas las relaciones jurídicas que dependiesen de la fecha de la presunta muerte.
Cuestionamiento del caso Al fijar la propia ley el día presuntivo de fallecimiento, se lo quiso independizar del tiempo
que hayan dejado pasar los parientes para iniciar el juicio, pues esta última circunstancia permitiría a estos determinar
casi a voluntad quienes serían los sucesores. Procedimiento
1. PERSONAS QUE PUEDEN PROMOVER LA ACCIÓN.
Art 87.- Legitimados. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede
pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes
a la averiguación de la existencia del ausente. Es competente el juez del domicilio del ausente.
2. REQUISITOS. Al respecto deben distinguirse los requisitos de procedencia de la acción y los requisitos de admisibilidad
de la misma.
LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se refieren a los extremos exigibles para que sea viable la tramitación
intentada. Son requisitos puramente formales o procesales que hacen a la "regularidad" del juicio, como una garantía
de la seriedad y justicia del pronunciamiento a dictarse en materia tan importante como ésta, que incide en la existencia
jurídica de la persona, y consiguientemente en las relaciones jurídicas pendientes.
Los requisitos de esta clase que hacen a la procedencia o viabilidad de la acción por presunción de fallecimiento son:
1) Que la "desaparición" de la persona, que se denuncia, esté abonada por una comprobación que "prima facie"
demuestre la verosimilitud del hecho, lo cual consideramos como un elemento justificativo de la seriedad de la
denuncia. Es claro que esta comprobación de "seriedad" resulta innecesaria si previamente se ha declarado la ausencia
del desaparecido.
2) Que se justifique la competencia del juez, o sea la existencia del domicilio del desaparecido, dentro de su jurisdicción.
Si se desconociere el domicilio o estuviese constituido fuera del país, bastará la comprobación de la última residencia
del desaparecido dentro del distrito del magistrado, para que quede llenado este recaudo.
3) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción intentada, o sea que es dueño de un derecho subordinado a la
muerte del desaparecido, pues en caso contrario carecería de interés para solicitar la declaración del fallecimiento
presunto del desaparecido. Llenados esos recaudos el juez debe abrir el juicio.
LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Son los extremos que han de acreditarse en el curso del
procedimiento para que el juez deba dictar la declaración de fallecimiento presumido por la ley. Tales son:
1) La falta de noticias sobre el desaparecido. No se trata de la comprobación de un hecho puramente negativo, sino de
la realización de averiguaciones infructuosas sobre la existencia de la persona, efectuadas en aquellos lugares en que
era dable esperar que estuviese o se supiese de él. Es lo que exige no solo la justificación de los extremos legales, que
enseguida veremos sino también "la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente".
Tales diligencias pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba, incluso por testigos, por referirse a la
comprobación de simples hechos y no haber al respecto limitación legal alguna.
2) La subsistencia de la situación de carencia de noticias, durante los plazos determinados por la ley que son variables,
como ya se ha visto: 3 años en el caso ordinario, 2 años en el caso extraordinario genérico, y 6 meses en el caso
específico del naufragio o pérdida de un barco o avión.
3) Si fuere el caso, la prueba del hecho extraordinario, tal como el incendio, el terremoto, la acción de guerra, el
accidente, o el naufragio o pérdida de la nave o aeronave donde hubiere estado el desaparecido, y de la presencia del
mismo en el lugar del hecho. Pero es claro que, si el peticionante no se acoge a los términos breves de 2 años y 6 meses,
es dable eximirlo de la prueba de las circunstancias aquí previstas.
4) El cumplimiento del procedimiento legal adecuado y especialmente el llamado por edictos durante seis meses, sin
resultado favorable.
3. PROCEDIMIENTO.
Art 88.- Procedimiento. Curador a los bienes. El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor
oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar un curador a sus bienes,
si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no desempeña correctamente el mandato.
La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni
suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente.
Art 89.- Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez
debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento
y disponer la inscripción de la sentencia.
4. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Efectos en el matrimonio y en la sociedad conyugal.
Art 435.- Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se disuelve por:
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; Efecto sobre los bienes. Apertura de la sucesión. — La
declaración del fallecimiento presunto de una persona causa la apertura dé su sucesión, es decir, transfiere desde el
momento del día presuntivo del fallecimiento, los bienes que componen la herencia de aquélla a quienes fueren sus
sucesores a esa misma fecha.
Art 91.- Entrega de los bienes. Inventario. Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado
presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con
la prenotación del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización
judicial. La apertura de la sucesión del presunto muerto se rige por los mismos principios que gobiernan la sucesión
mortis causa" En consecuencia las personas con derecho a los bienes del muerto presunto pasan a ser titulares actuales
de los derechos patrimoniales pertenecientes al causante, desde el día presuntivo del fallecimiento, sin solución de
continuidad.
Quiénes tienen derecho a los bienes: tienen derecho a recibir los bienes del presuntamente fallecido "los herederos al
día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores". Cuando son llamados a recibir la herencia del
presunto muerto por la ley se denominan "herederos legítimos"; sí son llamados por la voluntad de la causante
expresada en un testamento, abierto o cerrado, son "herederos testamentarios".
Los legatarios, son llamados por el testador para recibir un bien en particular.
Reaparición del ausente - Durante periodo de prenotación: Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene
noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de
aquéllos a petición del interesado.
Art 91 - Art 92 Conclusión de la prenotación. La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde la fecha
presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse
libremente de los bienes. Si el ausente reaparece puede reclamar:
a) la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran;
b) los adquiridos con el valor de los que faltan;
c) el precio adeudado de los enajenados;
d) los frutos no consumidos.
Petición de herencia. Se presenta el problema cuando reclaman los bienes ya entregados determinados herederos
preteridos con derechos preferentes o concurrentes a los de los ya reconocidos;
a) si se presentan durante el periodo de prenotación, se les restituyen los bienes, productos y frutos de la misma forma
que cuando reaparece el desaparecido;
b) si se presentan en el periodo definitivo, deben recibir los bienes en las mismas condiciones que se le restituyen al
reaparecido, cuando se presenta en el periodo definido,
c) la acción de petición de herencia prescribe a los 10 años después de quedar sin efecto la prenotación.

Unidad 8.
1- PERSONAS JURÍDICAS:
a) Concepto. Art 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su
creación.
Naturaleza jurídica;
1) Teoría de la ficción: Corresponde a Savigny, y parte de una premisa básica: el derecho subjetivo es un poder de obrar
atribuido a una voluntad libre, y, por tanto, no puede haber más sujeto real que el ente humano individual, por tratarse
del único ser libre dotado de voluntad. En consecuencia, al observar la realidad que nos muestra que hay grupos
organizados que poseen y administran bienes e intereses, hubo necesidad ineludible de acudir a la ficción, creando
artificialmente un sujeto, porque no puede haber derechos sin sujeto. Era una creación artificial del legislador (tratarlos
como si fueran personas), para dotar a esos grupos humanos de capacidad patrimonial. La ficción consiste en considerar
que estos grupos organizados poseen voluntad, en admitir que esos entes piensan y quieren, aunque en verdad sean
incapaces de hacerlo, a fin de poder considerarlos personas y ser fuentes de derechos subjetivos.
2) Teoría de la realidad: organicista. La sociedad = a organismo que tiene actos de volición semejantes, aunque no
idéntica las individuales. Los hombres individuales deliberan y deciden por su entendimiento y voluntad = a células que
integran el tejido social y constituyen un organismo total que delibera y decide por sus asambleas. La analogía es
completa.
b) Clasificación; Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas. - Personas jurídicas públicas. Son personas
jurídicas públicas:
a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las
demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica
y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
c) la Iglesia Católica.
Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) las mutuales;
g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta
de su finalidad y normas de funcionamiento.
c) Asociaciones: La entidad y sus miembros. En este punto nos referimos a las asociaciones o corporaciones sin fines de
lucro, es decir, que no se reparten las ganancias entre los socios. El tema se refiere exclusivamente a la vida interna, las
relaciones entre la asociación y sus asociados. La representación de la entidad ante terceros compete al organismo
ejecutivo (comisión directiva, etc.), cuyas decisiones están sujetas a control judicial, pero para que sus actos se imputen
a la persona jurídica deben aclarar encuadrados en los estatutos, y en subsidio, en las reglas del mandato. Es en
principio gratuito pero el estatuto o una decisión de asamblea puede indicar que sea pagada, lo que no es nada inmoral,
pues puede consultar el interés de la entidad. La asamblea es la máxima autoridad, nombra y remueve a la Comisión
Directiva, a la que le imparte directivas, aprueba o desaprueba su gestión, etcétera. Es un órgano soberano en sus
decisiones y ejerce todas las funciones que el estatuto no hubiere puesto a cargo de los restantes órganos.
Su funcionamiento se rige por lo previsto al respecto para las sociedades anónimas.
Pueden ser “ordinarias” (se reúnen periódicamente) o “extraordinarias” (se convocan cuando existe una situación
urgente a resolver, como sería la remoción de miembros de la Comisión Directiva, modificación de los estatutos, etc.).
Deben expresar los puntos a tratar, siendo nula toda decisión sobre una cuestión no incluida en el orden del día.
Los órganos de contralor pueden ser unipersonales (sindico) o pluripersonales (comisión revisora de cuentas), siendo
designados por la asamblea y pudiendo recaer en personas ajenas a la entidad.
Sus funciones consisten en vigilar el cumplimiento de los estatutos u otras normas que rijan la asociación, Alf como el
control de la gestión contable, económica y financiera. La reforma de los estatutos debe seguir los pasos que estos
dispongan. Si nada dicen, las modificaciones deben hacerse por mayoría absoluta de los miembros de la persona
jurídica, salvo si se trata de modificar su objeto lo que requiere unanimidad.
La intervención judicial a estas entidades, pedida por cualquier asociado, es procedente, siempre que se trate de abusos
o irregularidades graves y no se pueda diferir la revisión de la gestión a la próxima Asamblea.
Se decreta como medida cautelar, y en último extremo, y dura hasta tanto se pueda reunir la próxima asamblea de
asociados. El interventor es un delegado del juez, que representa y protege los intereses de la entidad, y percibe
honorarios por su trabajo a cargo de la misma.
Los derechos de los asociados: el art. 40 del Código Civil debe ser leído al revés, es decir, que los derechos de los
asociados son reglados por los estatutos y luego por el objeto de la asociación; al referirse al “contrato” indica una
hipótesis excepcional: cuando la incorporación se hace por contrato y no por afiliación, aunque Rivera estima que se
refiere al acto constitutivo. Los derechos de los asociados son intransmisibles, salvo disposición contrario en los
estatutos. Son derechos “irrestrictos” o sea, que no pueden ser desconocidos ni por los estatutos, aunque si
reglamentados, los siguientes: integrar y votar en las asambleas; impugnar decisiones que considere invalidas (aunque
la reglamentación puede establecer formas y plazos caducidad de las impugnaciones); acceder a los cargos de mando;
gozar igualdad de trato entre socios de igual categoría; usar de las instalaciones; revisar la contabilidad y obtener copias.
El poder disciplinario de las asociaciones, aunque no esté regulado en estatutos, existe, porque es implícito, hace a la
esencia de ellas (ej.: disponer prevenciones, suspensiones, expulsiones) pero las que importen detrimento patrimonial
(multas, etc.) deben ser expresamente autorizadas en los estatutos.
Para ser legítimas, las sanciones deben estar incluidas entre las facultades del organismo que la aplica; en caso
contrario, solo la asamblea tiene testad sancionatoria. El poder disciplinario está sujeto a control judicial, la sanción a un
socio debe reunir dos requisitos:
a) Oír al asociado, para que pueda ejercer su legítima defensa, dándole oportunidad de prueba (control de legalidad), y
b) No debe ser notoriamente injusta en este caso no se revisa la oportunidad o justicia intrínseca, sino su arbitrariedad
manifiesta). En consecuencia, las sanciones pueden impugnarse judicialmente Expulsión de un asociado.
Art 180.- Exclusión. Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas graves previstas en el estatuto. El procedimiento
debe asegurar el derecho de defensa del afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la comisión directiva, el
asociado tiene derecho a la revisión por la asamblea que debe convocarse en el menor plazo legal o estatutariamente
posible. El incumplimiento de estos requisitos compromete la responsabilidad de la comisión directiva.
Fundaciones. Art. 193 al 218
CONCEPTO Y CARACTERES art 193.- Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una
finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a
hacer posibles sus fines.
Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener
autorización del Estado para funcionar.
Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad. Presenta los
siguientes caracteres:
a) persigue un fin altruista. A diferencia de la corporación, que puede proponerse fines interesados (corporaciones
civiles) o fines egoístas, aunque concurrentes al bien común (corporaciones comerciales), la fundación sólo persigue
finalidades de interés social.
b) carece de miembros. También a diferencia de la corporación que cuenta con un cuerpo social y provisto por los
miembros, la fundación carece de éstos y sólo tiene destinatarios y beneficiarios de ella que permanecen fuera de su
estructura.
c) está sustentada en la voluntad del fundador. Mientras la corporación actúa movida por la voluntad discrecional de sus
propios miembros, la fundación está sujeta a la directiva de una voluntad ajena al ente, la voluntad del fundador.
Con este rasgo se relaciona el control más estricto que la autoridad ejerce sobre las fundaciones. La personalidad
jurídica de la fundación depende del reconocimiento estatal u otorgamiento de la personería mediante el respectivo
decreto. Hasta ese momento, el fundador puede revocar o desistir del acto fundacional.
Los caracteres diferenciales, entre las asociaciones y las fundaciones son los siguientes:
1) las asociaciones nacen del acuerdo de una pluralidad de miembros, de un acto plurilateral. En cambio, las
fundaciones nacen de la voluntad de una persona, o acto unilateral. Pueden ser varias personas, pero no crea asociación
de intereses entre ellas, como en las asociaciones;
2) las asociaciones “son autónomas”; tienen “miembros” que gobiernan la entilad, la transforman, la disuelven, porque
son “órganos soberanos”. En cambio, las fundaciones no tienen miembros, sino administradores u “órganos sirvientes”.
Los administradores no pueden apartarse de la voluntad del fundador expresada en los estatutos, e incluso el fundador,
luego de otorgada la personería jurídica, es un extraño a la fundación, no tiene ninguna injerencia en ella, salvo las
facultades reservadas en los estatutos; puede ser obligado por la institución a la entrega del patrimonio prometido (art.
198), pues se independiza completamente la fundación del fundador, aunque este tiene la posibilidad de ejercer un
cargo en el Consejo de Administración;
3) en las asociaciones el patrimonio tiene un fin propio de los asociados, los intereses: culturales, deportivos, etc., de sus
miembros. En cambio, las fundaciones tienen un fin ajeno (del fundador y de los destinatarios), que son ajenos a la
entidad. Si los beneficiarios están determinados o individualizados (ej.: Fundación Nobel, en la que se determinan por la
Academia de Suecia) pueden exigir judicialmente, en ejercicio de un derecho subjetivo, el cumplimiento del beneficio. Si
son indeterminados Rivera que, si bien no tendría un derecho subjetivo, si tiene “interés legítimo” para denunciar ante
la autoridad de controlar el incumplimiento de las finalidades de la fundación.
e) Sociedades y otras entidades; Si bien la palabra “asociación” es genérica, se la reserva en la ley para las que no
tienen fines de lucro a distribuirse entre sus socios, pues si los tienen, se las llama “sociedades”. El articulo 148 reconoce
a las sociedades el carácter de personas jurídicas, aunque no requieren autorización estatal, porque lo que caracteriza a
las personas jurídicas es su capacidad para adquirir derechos, y las sociedades tienen patrimonio propio y forman una
entidad distinta de los miembros que la componen, Entre las “otras entidades” que no requieren autorización para
funcionar, y a quienes se les reconoce la personería jurídica, el art. 148 inc. “I)”, las reconoce como “toda otra
contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su
finalidad y normas de funcionamiento”.
f) Simples asociaciones; Art 187 al 192. Son sujetos del derecho, provistos por el concurso de los miembros que los
constituyen, carentes de finalidad lucrativa. Presentan los siguientes elementos esenciales:
1) Tienen pluralidad de miembros que con su actividad colectiva brindan soporte a su personalidad;
2) Son de duración indefinida;
3) Disponen de un fondo social;
4) Persiguen un fin altruista o desinteresado.
Nos referimos a las simples asociaciones sin personería jurídica, que no la han requerido o no se la han otorgado,
Art. 187.- El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por instrumento público o por instrumento
privado con firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el
aditamento “simple asociación” o “asociación simple”.
Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración,
socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones
especiales de este Capítulo.
Existencia. La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.
Prescindencia de órgano de fiscalización. Las simples asociaciones con menos de veinte asociados pueden prescindir del
órgano de fiscalización; subsiste la obligación de certificación de sus estados contables. Si se prescinde del órgano de
fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de
consultar sus libros y registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita.
Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que
administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple
asociación que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración. Los bienes personales de cada una
de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus
acreedores individuales.
- Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no intervino en la administración de la simple asociación
no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas.
Se une la división anterior entre simples asociaciones formales e informales
g) Personas jurídicas extranjeras. Debemos distinguir dos casos, para conocer los requisitos que deben cumplir las
personas jurídicas extranjeras, a los efectos de que se las reconozca para actuar como tales en nuestro país:
1) personas de derecho público: no necesitan autorización de nuestras autoridades, tienen capacidad para ser titulares
de derechos y obligaciones en nuestro país, los Estados, provincias, municipios y entes autárquicos extranjeros. En estos
casos, bastan las relaciones diplomáticas que mantienen los países;
2) personas de derecho privado: si desempeñan actividad “permanente” o habitual en el país, no requieren la
autorización estatal de nuestras autoridades (sino la del país donde se constituyeron), pero deben acreditar los mismos
requisitos de inscripción, publicaciones, etc., que las nacionales. Si su actividad es solo “accidental”, para realizar actos
aislados pueden actuar sin restricciones. -Publicas art 146 inc “B” -Privadas ley 19.550 art. 118 2-
INDEPENDENCIA. CAPACIDAD. RESPONSABILIDAD:
a) Independencia de personalidad. Según lo dispuesto en el artículo 143.- Personalidad diferenciada. La persona
jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones
de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén.
1) Distinto patrimonio: por ejemplo, las instalaciones de un club son de la entidad misma y no de sus socios, que solo
pueden usarlas de acuerdo con las reglamentaciones internas.
2) Distinta responsabilidad: las deudas de la entidad o persona jurídica se pagan con su propio patrimonio; corresponde
demandar a la entidad que sea la deudora, aunque la notificación de la demanda deba hacerse en la persona que la
representa. No se puede embargar los bienes del presidente o gerente de la entidad, por deudas de la asociación.
3) Distinto nombre: es un atributo de su personalidad, un derecho-deber a llevarlo, y distinto como es obvio, de los
nombres de sus asociados.
4) Distinto domicilio: el domicilio general es otro atributo, y en el caso de las personas jurídicas es el lugar indicado en
los estatutos o en la autorización que se les dio, y si no se consignó en ellos, la sede de su dirección o administración
(arts. 44 y 90 in 3°).
5) Fungibilidad de los miembros, es decir, que la independencia de personalidad surge nítida, pues es derecho implícito
de las asociaciones admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo.
Teoría de la penetración: Cuando se abusa de la personería jurídica utilizándola para fines contrarios a la ley es posible
penetrar el velo de la personería y adoptar medidas al aspecto de los hombres o de las relaciones jurídicas encubiertas
tras ella. El fundamento de esto radica en que el régimen de la personería jurídica no puede utilizarse en contra de los
intereses superiores de la sociedad ni de los de terceros.
b) Capacidad; Nos referimos a la capacidad de derecho de las personas jurídicas, no a la capacidad de hecho, pues
la persona jurídica, por su naturaleza, desde su constitución posee órganos de ejecución o representantes, y por
ello, la capacidad echo es un concepto solo predicable respecto de las personas físicas. En principio pueden ser
titulares de todos los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales y realizar todos los actos que no le sean
prohibidos por la ley, por la naturaleza de las cosas y por el principio de especialidad.
Actos prohibidos.
1) Por la ley. Usufructo art 2152 inc. B, y servidumbres personales, art 2182 inc. C, no pueden durar más de 50 años, el
uso, y habitación solo pueden constituirse a favor de personas humanas,
2) Por la naturaleza de las cosas: las personas jurídicas no pueden poseer derechos de orden familiar (matrimonio,
parentesco) atributos del estado, integridad física, etc. Pero pueden ser “tutores” ciertos organismos ideales públicos o
privados, También tienen derecho al honor en su faz objetiva, traducida en el derecho al buen nombre, pudiendo
accionar civilmente por daño moral por lesión a su buen nombre, pero pueden realizar los actos que estén directa o
indirectamente vinculados por implicancia en su objeto.
3) principio de especialidad, solo pueden realizar aquellos actos vinculados con el objeto a los fines de su institución.
c) Responsabilidad contractual, extracontractual y penal. En general la responsabilidad consiste en la aptitud de
alguien, de ser pasible de una sanción, y sanción es el comportamiento que se impone al infractor de un deber
jurídico.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Con relación a esta clase de responsabilidad no hay dificultad alguna para su
admisión. "Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus
bienes". Son responsables contractualmente de los actos de sus administradores mientras estos estén en los límites de
su ministerio; si estos actúan fuera de su límite, las personas jurídicas no son responsables, y solo están obligadas a
responder en medida de su enriquecimiento.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Existen 2 teorías:
1) teoría de la representación: teóricos de la ficción. Las personas jurídicas carecen de voluntad y para que puedan hacer
valer su capacidad de derecho, la ley provee de representantes legales, que actúan y obran en nombre de ellos; por
tanto, cuanto realicen esos representantes en los límites de su representación obliga y compromete a la persona
representada, como en los supuestos ordinarios de mandato.
2) Teoría del órgano. — doctrina de la realidad, estas personas entes reales que expresan su voluntad jurídica por medio
de sus agentes existe entre la entidad y sus dirigentes una relación institucional, que proviene de la constitución y
organización de la persona jurídica. Los administradores de ésta no están fuera sino dentro de ella, y ofician o actúan
como órganos suyos.
Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extra
societarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de
terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Responsabilidad penal. En principio general las personas jurídicas carecen de responsabilidad penal, por excepción
algunas leyes imponen sanciones a la misma persona jurídica, ej.: multas.
3- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS. Personería.
Requisitos: Para que las corporaciones y fundaciones puedan actuar en el carácter de personas jurídicas es
indispensable que ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma:
A) REQUISITOS DE FONDO. —
a) finalidad de bien común: el bien común coincide con el interés general es lícito y posible.
b) Patrimonio propio: La existencia de patrimonio es un presupuesto indispensable para que la entidad pueda
acceder a la personalidad jurídica, desde que el patrimonio es un elemento inseparable de la personalidad como
atributo de ella.
c) dispositivo de gobierno de la entidad. — Los cuerpos morales no existen si no tienen constituido un dispositivo
referente a su gobierno, pues no es concebible que se pueda seleccionar los medios apropiados para el logro del
fin de la entidad si ésta no cuenta con una cabeza o administración que provea a ello. Es indispensable para que
aquélla pueda ser reconocida en el carácter de persona jurídica.
B) REQUISITOS DE FORMA. — Son los que se refieren a los modos por los cuales se manifiesta la existencia de la entidad
en el carácter de "persona jurídica". Tales requisitos son, como ya hemos dicho, un acto constitutivo de carácter privado
y un acto estatal de reconocimiento de la personalidad.
1-acto jurídico constitutivo. — Para que la entidad pueda recibir el reconocimiento de su personalidad por un acto
estatal, es indispensable un trámite previo que entre nosotros y en el orden nacional se cumple ante la Inspección
General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia. Tal acto jurídico constitutivo es de la mayor importancia, no
sólo en cuanto rige desde ya a los interesados con relación a las obligaciones que ellos hubiesen asumido, sino también
porque el ulterior reconocimiento estatal de la persona jurídica se hará con efecto retroactivo a la fecha de ese acto
constitutivo que se identifica así con el nacimiento efectivo del nuevo sujeto de derecho
2-reconocimiento estatal. — El proceso de constitución de la persona jurídica que se inicia con el acto jurídico
constitutivo, culmina con el acto administrativo de reconocimiento de la personalidad.
b) comienzo de la existencia; La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita
autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización
estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.
c) Extinción. Causales. La persona jurídica se disuelve por:
a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición
especial;
b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo;
d) el vencimiento del plazo;
e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la
conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto;
f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es
absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio;
g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida
dentro de los tres meses;
h) la denegatoria o revocaciones firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida;
i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones
Destino del patrimonio:
1) Liquidación del patrimonio: los mismos directivos deben liquidar los bienes, o sea, reducirlos a dinero. Se identifica el
nombre de la persona agregándole: “En liquidación”.
2) Pago de deudas: las que estuvieren pendientes de plazo, o sea aún no vencidas, se tornan exigibles; se deben
escriturar los inmuebles que se hubieren vendido, si hubo boletos de compraventa.
3) El saldo: se destina según lo previsto en los estatutos, en los que pueden incluirse cláusulas que dispongan la
partición del remanente entre los miembros, hasta la concurrencia de sus respectivos aportes, Llambías estima que,
aunque no haya cláusulas estatutarias, debe devolverse a los miembros existentes en el momento de la disolución, la
que ellos hubiesen aportado. Cuando la finalidad u objeto de la asociación, aunque no lucrativa, es en beneficio de sus
propios miembros, estos pueden repartirse el saldo, si así está establecido en sus propios estatutos, criterio razonable
que comparte la cátedra. Si los estatutos nada hubieran previsto, los bienes serán considerados vacantes, en las
asociaciones que no persiguen fines de lucro
d) Recursos judiciales: A tenor de lo dispuesto en los artículos, 142, 163, los siguientes casos:
1) cuando la decisión gubernamental niega la personería jurídica;
2) cuando retira la personería que había otorgado;
3) cuando interviene a la persona jurídica.
En el caso de las fundaciones, la solución es distinta, pues la intervención a pedido de la autoridad administrativa, debe
ser judicial. Las citadas decisiones administrativas son impugnables ante la justicia, por vía sumaria, mediante recurso
que se interpone en dos hipótesis:
a) En caso de ilegitimidad: se refiere al caso de facultades regladas, por ejemplo: la decisión gubernamental niega la
personería por considerar que no se cumple alguno de los requisitos para concederla; los socios fundadores al
interponer el recurso deben demostrar ante el juez, que si se cumplió con dicho requisito.
b) En caso de arbitrariedad: en principio, la autoridad administrativa goza de discrecionalidad para considerar si una
futura asociación contraria o no el interés público, para otorgar o no la personería. O sea, que si la autoridad
gubernamental deniega o retira la personería en forma caprichosa, con consideraciones irrazonables, o si interviene sin
razones mínimamente valederas, procedería el recurso judicial por arbitrariedad, ya que el Poder Ejecutivo se habría
desviado, incurriendo en abuso de poder.

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