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Derecho Civil
Temario Concurso Juez de Paz 2013
TEMA 1
HECHO y ACTO JURÍDICO: DIFERENCIAS
El Acto Jurídico es el hecho humano voluntario o consciente y lícito que tiene por fin
inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir
derechos y obligaciones. Por ejemplo: La firma de un contrato.
Diferencias. Tanto el hecho como el acto jurídico modifican la situación jurídica de una
persona; es decir, crean, transmiten o extinguen un derecho, la diferencia radica en que el
hecho jurídico se caracteriza porque produce un efecto de Derecho que no ha sido querido,
fuera de la voluntad, mientras que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que
produce un derecho.
Elementos esenciales del acto jurídico (Art. 1108 CC) Cuatro condiciones son esenciales
para la validez del acto jurídico.
El Consentimiento de la parte que se obliga;
Su Capacidad para contratar;
Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso;
Una Causa lícita en la obligación.
Sistema de Prueba en cada caso. La prueba de los actos jurídicos es una prueba legal, en el
sentido de que el juez, no puede admitir más que ciertos procedimientos de pruebas
llamados perfectos; por el contrario, la prueba de los hechos jurídicos, es libre, puede ser
practicada incluso por un procedimiento de prueba de los denominados imperfectos.
TEMA 2
LA PERSONA y LA PERSONALIDAD
En sentido jurídico, La Persona es todo ser humano, cual que sea su sexo, edad o religión, su
nacionalidad o raza, capaz de poseer derechos y obligaciones. En la doctrina corriente, se
reconocen dos clases de personas: 1ro.) Las personas físicas; y 2do.) Las personas morales o
personas jurídicas.
Existencia de la Persona Física. Las personas físicas lo constituyen los seres humanos, y su
existencia se comprueba por el hecho del nacimiento de la persona. Todo ser humano posee
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una existencia jurídica dotada de personalidad con capacidad jurídica, ésta capacidad
jurídica presupone estar apto para ser sujeto de derechos y obligaciones, para adquirir
derecho. En otras palabras, tener capacidad de ejercicio y capacidad de goce.
Domicilio: De conformidad con lo previsto por el artículo 102, de nuestro Código Civil, el
domicilio es el lugar del principal establecimiento de una persona. Ha sido definido como:
“La relación existente entre una persona y un lugar”. Y posee tres características: fijo,
obligatorio y único.
Actos de Estado Civil. Son documentos escritos, redactados por los Oficiales del Estado Civil
y registrados en un libro puesto a su cargo, destinado para dar validez jurídica a un evento
en la personalidad de un ciudadano, para comprobar un elemento del Estado Civil de las
personas. Los principales de estos actos son el nacimiento, el matrimonio, el de defunción, el
divorcio y el de reconocimiento, cuya finalidad es dar prueba cierta del estado de las
personas. La ley exige para cada uno de los hechos y actos jurídicos la redacción de un acto
autentico, que de plena fe de lo acontecido.
Derechos de la Personalidad. Son los derechos de los que gozan los individuos como
particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes.Los Derechos de la
Personalidad tienen sobre todo, un valor moral, y no son susceptibles de ser separados de las
personas mismas de su titular. Estos derechos de la personalidad están fuera del comercio,
son intransmisibles e inembargables y tienen un carácter extra pecuniario. Entre los que
podemos mencionar:
a. El Derecho a la Integridad Personal
b. Derecho a la Salud
c. El Derecho al Trabajo
d. Derecho a la Educación
e. Derecho a la Igualdad
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por tal razón son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer
grado. Estos se encuentran afectados de una incapacidad total.
3. Interdictos Legales: Son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales, o
sea, aflictivas o a una pena infamante y que por tal motivo han perdido su capacidad de
obrar o su capacidad de ejercer sus derechos.
En el caso de los menores, opera una figura jurídica, llamada Tutela, que es una función
confiada a una persona capaz y que consiste en encargarse del cuidado de un incapaz,
representarlo y administrar sus bienes. Igualmente interviene el Consejo De Familia, que es
una asamblea compuesta en cuanto sea posible de parientes y allegados del menor (6 en
total) y presidida por el juez de paz, que tendrá vigencia únicamente en el lapso que sea
convocado, para la toma de decisiones importantes con relación al menor que se encuentra
bajo tutela.
Las Personas Morales son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento
creado por el Estado o un particular o un grupo de personas, para tener en esa calidad
existencia jurídica propia y ser sujeto de derechos. Una persona jurídica es todo ente con
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Las personas morales de Derecho Privado. Las personas morales de Derecho Privado
emanan de la iniciativa de los particulares. Es posible clasificarlas desde tres puntos de vista:
1. Desde el punto de vista orgánico: en asociaciones lato sensu, que tienen por base una
agrupación de personas físicas, y las fundaciones que se reducen a una obra caritativa,
intelectual o de recreo.
2. Desde el punto de vista de su objeto, de acuerdo con el cual se clasifican las
asociaciones lato sensu, en sociedades (sociedades de capitales), y en asociaciones
stricto sensu (sociedades de personas);
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3. Desde el punto de vista del poder de acción que provoca la separación de las
asociaciones stricto sensu, se clasifican en asociaciones de plena personalidad y
asociaciones de personalidad reducida o embrionarias.
La Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en
República Dominicana establece que toda asociación que se organice de acuerdo con ella
adquiere personalidad jurídica. Estas asociaciones pueden ser: comunitarias, profesionales,
religiosas y todas aquellas que se formen con el objeto de desarrollar o realizar actividades de
bien social o interés público con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto el
obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados.
Adquieren la personalidad con la incorporación, que se cumple a través de la Procuraduría
General de la República y culmina con el registro de incorporación.
Por otro lado, se encuentra la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada Número 479-08 y sus modificaciones, que
consagra el concepto de personalidad jurídica a partir de la matriculación en el Registro
Mercantil para todas las sociedades, entre las que podemos destacar las Sociedades en
responsabilidad limitada, las Sociedades anónimas (públicas o privadas).y las empresas
individuales de responsabilidad limitada.
Atributos. En su surgimiento, es preciso ser designadas con un nombre, de igual forma, las
personas morales, ameritan un domicilio, un asentamiento para los actos propios de su
personalidad jurídica. Además poseen un patrimonio y la capacidad para comprometerse y
contratar, siguiendo reglas especiales de procedimiento. Del mismo modo, poseen la
nacionalidad del Estado donde emanan.
Constitución. Las personas morales de derecho público son fundadas por el Estado, único
arbitro que deba dar un patrimonio especial a determinado servicio público. Las formas de
constitución de las personas morales de derecho privado, por el contrario, parecen depender
teóricamente de la naturaleza atribuida a la personalidad civil, aún cuando el Estado, por
cuestiones históricas, interviene y regula la formación de las mismas.
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TEMA 4
LA OBLIGACIÓN
Fuentes de las Obligaciones. Los juristas modernos establecen dos categorías de fuentes: Las
fuentes voluntarias y las no voluntarias. Fuentes voluntarias.La obligación puede tener su
fuente en la voluntad del deudor o en la voluntad común del acreedor y del deudor. Las
Fuentes no voluntarias.En este caso la obligación se impone al deudor fuera de su voluntad.
Causas de Extinción de las Obligaciones. El art. 1234 del CCD establece que las obligaciones
se extinguen por:
El pago, La novación.
La compensación; La confusión.
La pérdida de la cosa.
La nulidad; y La prescripción.
Formas especiales de Pago. La ley ha establecido varias formas especiales de pago, a saber:
1. El pago por subrogación
2. El Ofrecimiento Real de Pago
3. La cesión de bienes.
Imputación de Pago. Cuando el deudor, obligado por varias deudas de la misma naturaleza
con respecto al mismo acreedor, cumple un pago existe a veces interés de averiguar cuál de
las deudas ha sido la extinguida por el pago. El deudor tiene el derecho de designar, en el
momento del pago, la deuda que quiere extinguir. A falta de ello, el acreedor puede hacer la
imputación en el recibo. Cuando ni el acreedor, ni el deudor han hecho la imputación, se
aplican las reglas supletorias establecidas en el CC, de conformidad con el art. 1256 del citado
texto 1ro. Las deudas vencidas; 2do. Las deudas en las que el deudor obtiene más ventajas al
abonar; y 3ro. Las más antiguas).
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Pago por Cesión de Bienes. La Cesión de Bienes es el abandono que hace un deudor de
todos sus bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sus
deudas. Los efectos de la cesión de bienes, no hace propietarios a los acreedores de los bienes
objetos de la cesión, sino que éstos adquieren el derecho de administrar los mismos, percibir
sus ingresos y provocar la venta judicial en los casos necesarios.
Compensación extingue dos obligaciones diferentes, e implica que dos personas están
unidas por respectivas obligaciones la una frente a la otra. Es un doble pago, pasa como sí
cada deudor hubiera pagado su obligación.
Prescripción resulta del no uso durante cierto tiempo de derechos o acciones. Es un medio de
liberación que puede invocarse en cualquier estado de causa, y por todo aquel que tenga
interés en ello. La prescripción es un medio de extinción de las obligaciones que no opera de
pleno derecho, debe ser puesta por el deudor. Los derechos personales u obligaciones se
extinguen por prescripción.
TEMA 5
EL CONTRATO
Elementos y formas de los contratos (Art. 1108 del C. C.). La formación del contrato
requiere, para su validez, la reunión de cuatro elementos constitutivos, dispuestos por el
artículo 1108 del Código Civil Dominicano:
1. El Consentimiento de la parte que se obliga.
2. Su Capacidad para contratar.
3. Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso.
4. Una Causa lícita en la obligación.
Según su duración:
Contratos Instantáneos y Contratos Sucesivos.
Según su interpretación:
Contratos Nominados e Innominados.
El Principio del Consensualismo. Entre todos los hechos o actos jurídicos generadores de
obligaciones, el contrato es, indudablemente, aquel en que la voluntad de los particulares
cumple una función más importante. Su elemento característico, aún en aquellos casos en que
sea insuficiente para su perfección, es el consentimiento,o sea, el acuerdo libre de la voluntad
de las partes. La creación de las obligaciones, en nuestro derecho, se encuentra regida por el
principio Solo ConsensusObligat(el simple consentimiento obliga). En términos generales
los contratos adquieren fuerza obligatoria independientemente de toda formalidad externa.
Interpretación de los Contratos. Reglas que imperan arts. 1156 a 1164 del C. C.
Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene, lo
cual no puede ser abandonado a la voluntad de las partes, correspondiendo a la autoridad
judicial, avocarse a las labores de interpretación. Los redactores del Código Civil trazaron
algunas reglas relativas a la interpretación de los contratos, en los artículos 1156 al 1164.
El Juez de nuestro derecho que interpreta el contrato debe ver a éste como un punto de
referencia que permita descubrir el verdadero pensamiento, la verdadera intención de las
partes contratantes. Este es el principio consagrado por el artículo 1156 del C. C., cuando
dispone que en las convenciones se debe atender más a la común intención de las partes
contratantes, que al sentido literal de las palabras.
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La Postura Jurisprudencial establece que los artículos 1156 y 1161 del CC son meras reglas
doctrinales dirigidas al Juez, el cual puede averiguar la intención común de las partes según
el contexto del acto y de todas las circunstancias de la causa. Los jueces interpretan
soberanamente las convenciones, reservando un poder de control en casación solo cuando
una cláusula es desnaturalizada.
Todo contrato de adhesión, para su validez, deberá estar escrito, por lo menos, en idioma
español, sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista, en términos claros y
entendibles para los consumidores o usuarios y deberá haber sido aceptado expresamente
por el consumidor y por el proveedor.
TEMA 6
INEFICACIA DE LOS CONTRATOS
El contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o
de varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La función esencial del contrato es crear y
transmitir obligaciones.
La Inexistencia de un contrato viene dada del hecho de que se haya suscrito en violación a
una norma que lo declare como si no existiera. Por ejemplo: cuando se contrata violando una
norma de orden público, se tiene el contrato como si no existiera.
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Nulidad. Ocurre cuando no se llena uno de los requisitos exigidos para la formación de un
contrato, éste es nulo, ya sea de nulidad absoluta o de nulidad relativa. La nulidad absoluta
no puede ser subsanada por las partes, en cambio la nulidad relativa, puede ser corregida
por las partes. La acción de nulidad relativa se extingue por la confirmación. La acción en
nulidad relativa no se concede, sino a la persona que la ley cree proteger, por el contrario la
acción de nulidad absoluta se otorga a toda persona que encuentre interés en ello.
Causas y efectos: Cuando faltan los requisitos necesarios para la formación de un contrato, o
cuando no han sido respetadas las reglas que les conciernen y este no ha podido
perfeccionarse, es nulo. Una vez verificadas por el juez, tanto la nulidad relativa como la
absoluta producen los mismos efectos. a) El contrato desaparece por completo; b) Desaparece
incluso retroactivamente; c) Pero la nulidad no surte ningún efecto cuando es debida a la
culpa de la persona que la invoca.
Confirmación de los Contratos. La confirmación es el acto por el cual una persona hace que
desaparezcan los vicios del contrato cuya nulidad habría podido invocar. Constituye una
renuncia a la acción de nulidad relativa o de rescisión. El acto nulo, de nulidad relativa, es
susceptible de ser confirmado por la renuncia del contratante a la acción de nulidad relativa
o de rescisión con que se beneficia. Cuando el acto está viciado de nulidad absoluta, los
contratantes no tienen más recursos que crear un acto nuevo, de común acuerdo, pero esto
no será un acto de confirmación, sino un nuevo contrato dentro de los requisitos regulares
que no hará renacer el contrato nulo y sus efectos se producirán para el futuro.
Los Vicios del Consentimiento. Para crear obligaciones, debe existir consentimiento,
requisito necesario para la validez del contrato, pero el consentimiento o voluntad debe estar
exento de vicios, esos vicios son:
1. El Error
2. La Violencia
3. El Dolo
4. La Lesión
La víctima tiene la carga de la prueba, que puede aportar por todos los medios. La violencia
física destruye el consentimiento; por consiguiente, el contrato es nulo de nulidad absoluta.
Por el contrario, la violencia moral vicia el consentimiento, la nulidad es relativa. La víctima
puede obtener el abono de daños y perjuicios como reparación de los menoscabos sufridos.
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El Dolo:En el caso del dolo, uno de los contratantes ha sido engañado. El dolo es un error
provocado, un engaño. El dolo debe ser establecido por la víctima, la prueba puede hacerse
por todos los medios, incluso por presunciones. El dolo lleva consigo la nulidad relativa del
contrato. Puede dar lugar igualmente a la reparación del perjuicio sufrido por la víctima del
dolo.
La Lesión: Es cuando se paga un precio por debajo del valor real de la cosa comprada.Los
requisitos relativos a la lesión son que:
1. La lesión debe rebasar ciertas tasas.
2. El perjuicio debe ser contemporáneo del contrato.
3. No puede haber lesión sin un error, un dolo o una violencia.
El Código Civil sanciona la lesión con la nulidad relativa, denominada rescisión. El acto
lesivo se anula retroactivamente. Para evitar la rescisión, el comprador puede ofrecer el
suplemento del precio. Solamente puede ser invocada por la persona perjudicada y no por
terceros.
El contrato de mandato.
El mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra poder para hacer
alguna cosa por el mandante y en su nombre. No se realiza el contrato sino por aceptación
del mandatario.
El mandato puede conferirse por acto auténtico o bajo firma privada, aun por carta. Puede
también conferirse verbalmente; pero la prueba testimonial respecto de él, no puede recibirse
sino conforme al título de los contratos o de las obligaciones convencionales en general. La
aceptación del mandato puede no ser sino tácita, resultando de la ejecución que al mismo
mandato haya dado el mandatario.
El mandato es gratuito, cuando no existe convenio en contrario.
El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para
todos los negocios del mandante. Cuando se trata de enajenación elmandato debe ser
expreso.
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Atendiendo a sus efectos, puede haber mandato con representación o sin representación. En
consecuencia, la representación no es de la esencia del mandato.
Caso particular de los abogados, directivos de las sociedades comerciales, y de los agentes
representantes.
TEMA 7
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Teoría de los riesgos en materia de contrato de venta. Art. 1138 del C.C. La teoría del riesgo
pretende determinar quien soporta el riesgo cuando la cosa perece o se daña.
1. Si se trata de un Cuerpo Cierto, los soporta el comprador.
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2. Si se trata de una cosa Genérica hay que esperar que se individualice.
3. Si se trata de una cosa Futura la transmisión del riesgo opera cuando la cosa futura
tiene existencia presente.
El Artículo 1138 del CC establece que la obligación de entregar la cosa es perfecta, por solo el
consentimiento de los contratantes. Hace al acreedor propietario y pone a su cargo aquella
desde el instante en que debió entregársele, aun cuando no se haya verificado la tradición, a
no ser que el deudor esté puesto en mora de entregarla; en cuyo caso, queda la cosa por
cuenta y riesgo de este último.
La permuta.
El cambio o permuta es un contrato, por el cual las partes se dan respectivamente una cosa
por otra. Se efectúa el cambio o permuta, por el solo consentimiento, de la misma manera que
la venta.
Es el contrato por el cual las partes se transmiten respectivamente una cosa o derecho por
otra cosa o derecho.
La permuta puede ser pura si los bienes objeto del trueque tienen el mismo valor o con
suplemento de metálico compensatorio de la diferencia de valor.
La permuta es un contrato:
Traslativo de dominio: Sirve para transmitir la propiedad.
Principal.
Bilateral.
Oneroso: Es necesario un intercambio y si no sería uno de donación de bienes.
Conmutativo por regla general, o aleatorio por excepción.
Instantáneo o de tracto sucesivo.
Consensual a menos que por la naturaleza de alguno de los bienes permutados sean
indispensables determinadas formalidades para la validez de la transferencia de su
propiedad (por ejemplo, la escritura respecto de un bien inmueble).
Diferentestiposde ventas.
Venta condicional de muebles e inmuebles;
Venta de la cosa en género;
Venta que se prueba y venta conforme a muestra;
Venta lay away;
Ventas acumulativas o cooperativas.
Laventacondicionalde muebleseinmuebles.
En este tipo de contrato, si bien las partes se ponen de acuerdo sobre el precio y el objeto de
la venta, y aun cuando se haga la entrega del mismo, los riesgos de la cosa vendida son
transferidos al comprador quien asume la obligación de cuidarlo y preservarlo como un buen
padre de familia, mientras el vendedor conservará la propiedad hasta el momento en que se
haya verificado la condición del saldo del precio convenido.
En este tipo de contratos el comprador tiene el uso y disfrute de la cosa, pero el vendedor
conserva la nuda propiedad.
Las ventasacumulativas.
Se trata de un contrato de venta atípico, regulado de manera especial por La Ley No. 946
sobre ventas acumulativas del 13 de julio del año 1945.
Es el contrato de venta que se conviene en cualquier anticipo parcial o total, periódico en
fecha determinada del precio de la venta de bienes o efectos muebles, o un mueble, que sean
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ofrecidos para entrega futura en planes de ventas regulares con o sin el incentivo de sorteos
periódicos que determinan la cancelación o rebaja del precio de la venta.
Todo daño a la persona o a su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o
instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas al uso del producto o de la
prestación del servicio, cuya responsabilidad objetiva sea atribuible al proveedor, obligará al
mismo a una reparación adecuada, suficiente y oportuna. Dicha responsabilidad es solidaria
entre todos los miembros de la cadena de comercialización.
TEMA 8
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CONTRATO DE LOCACION:
ARRENDAMIENTO, ALQUILER.
El art. 1708 del cc reza: “Hay dos clases de contrato de locación: el de las cosas, y el de la
obra”. La locación de las cosas es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dejar
gozar a la otra una cosa durante cierto tiempo, y por un precio determinado que esta se
obliga a pagarle. La locación de obra es un contrato por el cual una de las partes se obliga a
hacer una cosa por la otra, mediante un precio convenido entre ellas.
Causas de Resciliación del Contrato. El cumplimiento del término, cuando éste se encuentre
detallado en el contrato, le pone automáticamente fin al arrendamiento. A la expiración del
arrendamiento, el arrendador puede exigir la salida o marcha del inquilino, salvo la
aplicación de la legislación especial. La pérdida del inmueble y el incumplimiento de sus
obligaciones por una de las partes son susceptibles de poner fin al arrendamiento.
Las causas de resciliación del contrato son varias, entres ellas figuran:
a. Uso distinto de la cosa;
b. Destrucción de la cosa;
c. La llegada del término cuando éste se encuentre detallado en el contrato, salvo
la tácita reconducción.
El Régimen del CC. El contrato de Locación está previsto en nuestro CC en los arts. 1708 al
1831. Estableciendo de esta manera que se puede alquilar o arrendar cualquier clase de
bienes muebles o inmuebles. Y se puede arrendar por escrito o verbalmente.
El Régimen del Decreto 4807. Decreto 4807 del 1959 creó la Comisión de Alquileres de Casas
y Desahucios, cuya finalidad consiste en dirimir las contestaciones extrajudiciales posibles a
presentarse entre propietarios e inquilinos de casas, fijando a la vez normas para el
establecimiento de los precios a pagar por concepto de alquiler.
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de Alquileres de Casas y Desahucios, en todo cuanto se refiera a los asuntos de su
competencia. La Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, estará
integrada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y Cultos y el Síndico del
Distrito Nacional, o por funcionarios que éstos designen en su representación.
Vías de Recursos. Podrán recurrir en apelación por ante la Comisión de Apelación del
Control de Alquileres de Casas y Desahucios, los propietarios e inquilinos, contra cualquier
decisión del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, con la cual no estuvieren
conformes. Esta apelación deberá ser hecha por escrito dentro de los 20 días posteriores a la
fecha de la remisión de la resolución recurrida.
Situación cuando se trata de alquileres vencidos según Decreto 4807 del año 1959, artículos
12 y 13.
Los inquilinos de casas que hubieran sido demandados en desahucios por falta de pago de
alquileres tendrán la oportunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma
adeudada más los gastos legales hasta el monto en que deba ser conocida en audiencia, la
demanda correspondiente. En estos casos los jueces deben sobreseer la acción, cuando
comprueben que el inquilino ha puesto a disposición del propietario el total de alquileres y
los gastos adeudados, y que éste se ha negado a recibirlos.
Podrá depositar el total de los alquileres y gastos adeudados al propietario, en la Oficina del
Banco Agrícola correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia para entregarla al
propietario o a su representante legal ante el propio Juez que conozca de la demanda.
La Oferta Real de Pago seguida de consignación. Cuando el acreedor rehúsa recibir el pago,
puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si rehúsa el acreedor aceptarlos, consignar la
suma a la cosa ofrecida. Los ofrecimientos reales seguidos en una consignación, libran al
deudor, y surten respecto de él, efecto de pago, cuando se ha hecho válidamente; y la cosa
consignada de ésta manera, queda bajo la responsabilidad del acreedor.El Ofrecimiento Real
de Pago, seguida de la consignación es la vía prevista por la ley, a fin de que el deudor,
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cuando el acreedor se niegue a aceptar el pago, pueda liberarse válidamente del mismo. El
pago seguido de consignación está previsto en los artículos 1257 y siguientes del Código
Civil.
TEMA 9
GARANTIAS
Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor
seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. Se llaman Contratos de
Garantías a los que están destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus
deudores. Los contratos de garantías son:
La Fianza
La Prenda
La Anticresis
La Hipoteca.
Tipos de Garantías
Hipoteca es un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una
obligación, consagrada en el CC, arts. 2114 al 2120.Garantía legal unas veces, y convencional
otras. Es la afectación de un inmueble al pago de un crédito sin que el propietario de ese
inmueble se haya desprendido de él. La hipoteca no es oponible a terceros si no se ha
efectuado una publicidad (inscripción de hipoteca).
Anticresis. Es un contrato real que no se realiza sino por el desposeimiento del deudor y la
entrega del inmueble al acreedor. El constituyente debe ser propietario del inmueble o titular
de un derecho real sobre ese inmueble. El derecho del anticresista es un derecho real
inmobiliario susceptible de posesión.
La anticresis se extingue por vía accesoria cundo el crédito garantizado desaparece, sobre
todo por el pago. Se extingue por vía principal cuando el anticresista renuncia a su derecho o
restituye el inmueble al constituyente o es privado del mismo por abuso del goce.
La Prenda. Este tipo de contrato está previsto en los artículos 2073 al 2084 del CC. La
Prendaes un Derecho real de garantía consistente en la transmisión de la posesión de la cosa
al acreedor o un tercero, para garantizar el cumplimiento de una obligación. El contrato de
prenda hace que surja un derecho real a favor del acreedor prendario y crea obligaciones. Es
un contrato accesorio que supone la existencia de un crédito válido y es un contrato
sinalagmático imperfecto.Características:
Es convencional.
Es especial: se debe mencionar el importe del crédito y una designación detallada de la
cosa
Es un Derecho real; se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona.
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Es un Derecho mueble; se ejerce sobre bienesmuebles y sobre deudas activas
Es Indivisible.
Tipos de prenda desde el punto de vista del Código Civil, Código de Comercio y la Ley 20-
00 sobre Propiedad Industrial.
Prenda sin Desplazamiento: En donde el poseedor del bien mueble no es el titular del
derecho. En esos casos, para salvaguardar los derechos de terceras personas, es necesaria la
inscripción en un registro público.
Desde el punto de vista del Código de Comercio. La prenda constituida, bien por un
comerciante, bien por un individuo no comerciante, para afianzar un acto de comercio se
acredita, tanto respecto de terceras personas como respecto de las partes contratantes.
La prenda, respecto de los valores negociables, puede también constituirse por un endoso
regular, indicando que los valores han sido entregados en garantía.
Respecto de las acciones, de las partes de interés y de las obligaciones nominativas de las
compañías de créditos públicos, industriales, comerciales o civiles, cuya transmisión se
efectúa por un traspaso en los registros de la compañía.
La prenda puede asimismo constituirse por un traspaso a título de garantía, inscrito dichos
registros.
Art. 137 Una patente de invención o de modelo de utilidad, un registro de diseño industrial y
un registro de marca podrán ser otorgados como garantía de una obligación asumida por su
titular, y podrán ser objeto de embargo o de otras restricciones de dominio. Tales derechos y
medidas deberán inscribirse en favor del acreedor en la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, sin lo cual no surtirán efecto legal. Tales inscripciones se dejarán sin efecto cuando
la parte interesada lo solicitare a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; a tal fin
acompañará la solicitud con los documentos que evidencien la extinción de la obligación o el
levantamiento de la medida de embargo u otra que se hubiese inscrito. La ejecución de la
garantía, embargo u otra medida inscrita, se llevará a cabo de conformidad con las
disposiciones aplicables del derecho común.
Tipos de prendas desde el punto de vista de la ley 65-00 sobre derecho de autor
TEMA 10
PRESTAMO, FIANZA y DEPÓSITO
Contrato de Préstamo. Es un contrato por el cual una persona, el prestador, entrega a otra, el
prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, ya sea a
título gratuito u oneroso una cosa consumible y fungible. Es un contrato real que se
perfecciona con la entrega de la cosa y unilateral porque sólo se producen obligaciones para
una de las partes.
En cuanto a las clases de préstamo, éste puede ser mercantil, civil o administrativo, según la
ley aplicable. Pero la clasificación más importante derivada del Código Civil es la que
distingue entre préstamo de uso o comodato, y préstamo de consumo o mutuo.
La fianzapuede ser:
Convencional, cuando el acreedor le pide al deudor que le procure un fiador.
Legal, cuando la ley exige la existencia de un fiador.
Judicial, una resolución judicial obliga al deudor a procurarle un fiador al acreedor.
El Depósito (Art. 1915-1927 CC)es el contrato por el cual una persona, el depositario, se
obliga para con la otra, el depositante, que le ha confiado una cosa mobiliaria corporal, a
conservarla y a restituirla cuando esta última quiera. Se ha definido el depósito como el acto
o contrato por el cual uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.
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Es un contrato real, ya que sólo se perfecciona por la entrega de la cosa., es unilateral, puede
ser civil o mercantil, judicial y extrajudicial. Hay dos especiesde depósitos:
El Depósito propiamente dicho.
El Secuestro.
El Depósito propiamente dicho es esencialmente gratuito. No puede recaer sino sobre cosas
mobiliarias. Debe ser hecho por escrito cuando envuelva valor superior a 30 pesos, en cuyo
caso no se admite la prueba por testigos. Sólo puede tener lugar entre capaces de contratar.
Puede ser voluntario o necesario.
El Secuestro (Art. 1955-1963 C.C.) es poner una cosa litigiosa en manos de un tercero, hasta la
solución del conflicto. Puede ser convencional o judicial. Puede recaer sobre muebles e
inmuebles. Puede ser oneroso. El depositario debe cuidar la cosa como un buen padre de
familia y presentarla cuando le sea válidamente requerida.
El contrato de almacenes de depósito, puede definirse como aquel por el cual una persona
denominada depositante entrega a otra denominada depositario, determinados bienes
muebles para su conservación, cuidado, a cambio de una remuneración, que será establecida
en común acuerdo entre ellas.
El contratodedepósitoenlosalmacenesFiscalesdeDepósito.
Los almacenes de depósito fiscales están bajo la supervisión y autorización para la instalación
de la Dirección General de Aduanas.
Este tipo de establecimiento permite el ingreso temporal de mercancías en el país, sin que el
importador tenga la obligación de pagar los aforos o impuestos aduanales, cuando dicha
mercancía han de reembarcar hacia otro destino, como también permitiendo la internación
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Temario Concurso Juez de Paz 2013
de los bienes importados con destino al territorio nacional, que siendo sujeto de impuestos de
importación, no se quiera dejarlos en el área de puerto o de aduana, o se desee ser
conservados o depositados en dichos almacenes, hasta tanto se verifiquen las operaciones de
liquidación de dichos impuestos.
El depósito de los bienes importados en estos almacenes obliga al importador de los bienes a
pagar a la Dirección General de Aduanas, un 1% de su valor legal por un período de seis
meses o fracción del mismo, e igual valor cuando este depósito se prorrogue por otro período
similar.
En principio se trata de un contrato que crea obligaciones a cargo de ambas partes según sus
modalidades, a cargo del depositante de respetar el plazo convenido para el retiro de los
fondos depositados y para el banco depositario, de abonar los intereses en proporción al
tiempo que se haya mantenido los fondos, y devolver las sumas recibidas a requerimiento
del propietario.
La práctica bancaria hace distinguible diversos tipos de depósitos, algunos de los cuales se
asimilan mas a un contrato de caja de seguridad, tales como son los casos de depósitos de
alhajas y otros objetos de especial estimación y de metales preciosos, como también el
depósito de valores mobiliarios, que es denominado, conforme a las obligaciones que asume
el banco o la entidad financiera, como deposito administrado. Por lo general, en ésta
modalidad el depositario asume la responsabilidad, amén de la de custodia de o los bienes,
de administrar dichas propiedades, asumiendo la obligación de cobrar intereses y
dividendos generales por tales títulos, el pago de las primas, con cargo a la cuenta de los
titulares, y realizar yodas las gestiones de negocio y representación del depositante.
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obligaciones del deudor principal, si éste no mantiene sus compromisos.
El que presta fianza por una obligación, se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si
no lo hiciere el deudor.
La fianza no puede exceder lo que debe el deudor ni otorgarse en condiciones más onerosas.
Puede contratarse para solamente una parte de la deuda y bajo condiciones menos onerosas
Se puede ser fiador sin orden de aquel por quien se obliga. Se puede también prestar fianza
no solamente por el deudor principal, sino también por el que sea su fiador
La fianza no se presume, debe ser expresa; sin que pueda extenderse más allá de los límites
dentro de los cuales se constituyó.
El deudor que se obligó a prestar fianza, debe presentar una persona que tenga capacidad de
contratar, que posea capital suficiente para responder al objeto de la obligación, y cuyo
domicilio esté dentro del territorio del tribunal en que deba la fianza constituirse.
La voluntad del fiador debe manifestarse de manera cierta. Salvo cuando él mismo haya
elegido al fiador; el acreedor tiene derecho a rechazar todo fiador que no reúna los requisitos
de: tener inmuebles suficientes y estar domiciliado en la jurisdicción del tribunal del lugar
donde se haya celebrado el contrato de fianza. Si el deudor no puede encontrar un
responsable que reúna esos requisitos, está obligado a reemplazar esa garantía por una
pignoración o una hipoteca.
TEMA 11
LOS CUASICONTRATOS
Los Cuasicontratos.Subero Isa define los cuasicontratos como los hechos puramente
voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un
tercero, y algunas veces un compromiso recíproco por ambas partes. Constituyen una fuente
autónoma de obligaciones porque la obligación que ellos crean nace fuera de la voluntad de
los obligados y sin que ellos hayan cometido una falta que comprometa su responsabilidad
civil.
Requisitos
1. Ausencia de consentimiento de dueño del negocio.
2. Intención de obrar por otro.
3. Utilidad de la Gestión.
Nuestra Suprema Corte de Justicia señala que para la existencia de una gestión de negocios
ajenos es preciso que haya una injerencia útil en los negocios de otro.
Obligaciones del dueño: El art. 1375 del CC, prevé que el dueño cuyo negocio ha sido bien
administrado, debe:
Cumplir con los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre.
Indemnizarle de todos los compromisos personales que haya contraído
Reembolsarle todos los gastos que haya hecho, siendo útiles y necesarios.
Obligaciones del Gestor: El art. 1372 del CC hace aplicable al gestor las obligaciones que los
artículos 1991 al 1997 ponen a cargo del mandatario. Pero las obligaciones del gestor son
tratadas con mayor rigor, lo cual se explica en que se considera más grave intervenir sin
mandatos en asuntos ajenos, que hacerlo en virtud de un poder.
Continuar la gestión, aunque muera el dueño antes que el asunto se termine.
Emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia.
Rendirle cuentas de su gestión al dueño del negocio.
Requisitos
1. Inexistencia de la deuda.
2. Error del solvens.
3. El accipiens no debe haber destruido su título.
El principal efecto que produce el pago de lo indebido consiste en la obligación que tiene el
accipiens de restituir lo recibido indebidamente. En principio el solvens no tiene ninguna
obligación, sin embargo, según dispone el art. 1381 del CC, aquel a quien se le ha restituido la
cosa, deba abonar, aun al poseedor de mala fe, todos los gastos útiles y necesarios que haya
hecho para la conservación de ésta.
El Enriquecimiento sin Causa descansa sobre una idea fundamental basada en la equidad,
nadie puede enriquecerse a expensas de otro sin causa legítima. Un patrimonio resulta
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Temario Concurso Juez de Paz 2013
acrecentado sin derecho, a expensas de una persona. Nuestro Código Civil no contiene de
manera expresa ningún texto que lo consagre como fuente de obligaciones. Sin embargo, en
nuestros días no se discute la existencia de este tercer cuasicontrato admitido sin ley, bajo la
influencia de la equidad.
El efecto principal que produce el cuasicontrato del enriquecimiento sin causa es que hace
nacer una obligación a cargo del enriquecido de restituirle al empobrecido en la medida de
su enriquecimiento.
La acción de in rem verso es una locución latina que traducida al español significa "Acción
de Reembolso", conocida por algunas legislaciones como "Acción de Restitución" pero no se
trata de restituir una propiedad o un inmueble, hace referencia al enriquecimiento ilícito, o
más bien sin causa, de carácter líquido.
Postura Jurisprudencial. La Jurisprudencia aceptó esta figura jurídica en virtud del principio
de que nadie puede enriquecerse a expensas de otro. La SCJ en 1966 en su BJ 665 p. 555, dice
que es necesario en la transacción la transmisión de un valor físico que sale de un patrimonio
y entra a otro:
Que el empobrecimiento sufrido no debe ser consecuencia de un interés personal del
empobrecido.
El enriquecimiento no puede tener una causa justa.
El empobrecido no puede disponer de ninguna otra acción diferente dada por el
legislador.
TEMA 12
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
Reglamentación. Papel del Juez. Artículos 1226 a 1231 del Código Civil. Según lo planteado
en los artículos 1226 y siguientes del CC la cláusula penal es aquella por la cual una persona,
para asegurar la ejecución de un convenio, se obliga a alguna cosa en caso de faltar a su
cumplimiento. No puede pedir a la vez el principal y la pena, a menos que ésta se haya
estipulado por el simple retardo. La nulidad de la obligación principal, lleva consigo la de la
cláusula penal. La nulidad de ésta no implica de ningún modo la de la obligación principal.
La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios, que el acreedor experimenta
por la falta de ejecución de la obligación principal. La pena puede modificarse por el Juez,
cuando la obligación principal ha sido ejecutada en parte.
Derecho Civil
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Reglamentación, Doctrina jurisprudencial respectoa estas cláusulas de responsabilidad
limitadaylascláusulaspenales.
TEMA 13
RESPONSABILIDAD CUASI-DELICTUAL
Elementos Constitutivos
Una falta imputable al demandado.
Un perjuicio ocasionado al que reclama la reparación.
Una relación de causalidad entre el daño y la falta.
Según el artículo 1384 del C.C. no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho
suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe
responder, o de las cosas que están bajo su cuidado, en ese orden:
Responsabilidad de los Padres . Los padres son responsables de los daños causados
por sus hijos menores que vivan con ellos. Esta responsabilidad se fundamenta en la
falta de vigilancia imputada a los padres.
Responsabilidad de los amos y comitentes . Los amos y comitentes, lo son del daño
causado por sus criados u apoderados en las funciones en que estén empleados.
Responsabilidad de los maestros y artesanos . Los maestros y artesanos lo son del
causado por sus alumnos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia.
Todos los casos de responsabilidad civil derivados del hecho de otro, se encuentran sujetos a
las siguientes reglas.
Es preciso que exista una responsabilidad por el hecho personal de la persona por
quien responda el civilmente responsable.
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La víctima se beneficia de un derecho de opción que le permite ya sea demandar al
autor personal de los daños, por su hecho personal, o ya sea demandar a la persona
civilmente responsable.
Responsabilidad por el Hecho de la Cosa. El art. 1384 párrafo 1ro. de nuestro CC consagra
una responsabilidad civil a cargo del guardián de la cosa inanimada, consistente en la
obligación que tenemos de reparar un daño que ha sido causado por una cosa inanimada
bajo nuestra guarda.
La SCJ ha señalado: “Que la responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa
inanimada que ha causado un daño a otro, tiene como fundamento la falta en la guarda; que
esta falta, que supone negligencia o una imprudencia a cargo del guardián, constituye un
cuasidelito civil” (Ver Pág.2272, B. J. 532, S. C. J).
Plazos para ejercer la Acción. El contenido del art. 2271 del CC establece que la acción Cuasi
delictual prescribe en el término de 6 meses, y lo mismo ocurre con la acción en
responsabilidad civil contra el guardián de la cosa inanimada, en tal sentido el Dr. Jorge A.
Subero Isa expresa en su obra Tratado Práctico de Responsabilidad Civil, que: “La acción
dirigida contra el guardián de la cosa inanimada de conformidad con el art.1384 párr. 1ro. del
CC, se considera que nace de un cuasidelito civil y prescribe al término de 6 meses”.
Responsabilidad solidaria
Las obligaciones solidarias son las obligaciones de sujeto plural en las cuales, por voluntad
de las partes o de la ley, y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su
objeto, cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores el
cumplimiento de la totalidad de la prestación.
Responsabilidad in solidum,diferencias.
También denominada obligaciones conexas, indistintas o concurrentes son obligaciones
plurales que se caracterizan por la existencia de varios sujetos que aparecen obligados con
respecto a un mismo acreedor, por una misma prestación, pero en virtud de distintas causas
jurídicas, de forma tal que las diversas deudas son autónomas entre sí, pese a existir entre
ellas la conexión resultante de estar referidas a idéntico objeto.
Las obligaciones conexas, indistintas o concurrentes nacen por la fuerza misma de las cosas,
de la necesidad de las circunstancias que rodean su nacimiento. Excepcionalmente, son
creadas por la ley.
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embargo, se diferencian por diversas razones:
Como se vio, las solidarias nacen de la ley o de la convención; las concurrentes o conexas
de la propia naturaleza de la obligación;
Las solidarias reconocen una misma causa; las indistintas o concurrentes diferentes
causas del responder.
Los vínculos jurídicos existentes entre los deudores solidarios con cada acreedor se
presentan interconectados, por lo que existiría un fenómeno similar a la representación;
en virtud del cual lo que perjudique o beneficie a uno de los deudores con respecto al
acreedor común, se extiende a los demás;
Las relaciones internas de los deudores conexos y el deber de contribución dependen de
quién es el sujeto que pagó al acreedor.
Sistema de Pruebas. La cosa inanimada que produce el daño puede estar movida por la
fuerza de la naturaleza o por la acción del hombre. Es una presunción que sólo puede
destruirse probando el caso fortuito o de fuerza mayor, la falta de la víctima o el hecho de un
tercero.
TEMA 14
LA PRESCRIPCIÓN: Concepto y Clases
Clases
Prescripción adquisitiva
Prescripción Extintiva
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La Prescripción Adquisitiva también llamada usucapión es un modo de adquirir la
propiedad de un bien. Constituye un medio de adquirir una obligación. El legislador
considera que el estado aparente es conforme al derecho y consolida los derechos del
poseedor, puesto que el verdadero titular permanece.
Interrumpe la prescripción:
1. La citación en conciliación.
2. La citación judicial.
3. El reconocimiento de deuda hecho por el deudor.
4. La demanda hecha a uno de los deudores solidarios, la interrumpe para los demás.
Causas de Suspensión del Plazo de Prescripción. (Arts. 2251 al 2259 CC). La suspensión de
la prescripción es un acontecimiento que detiene la prescripción por determinado tiempo,
pero con la posibilidad de que al terminar este, comience nuevamente a correr la
prescripción, tomándose en cuenta, para su cumplimiento, el período anteriormente
transcurrido.
El plazo de prescripción se suspende mientras dure la incapacidad por minoría de edad o por
interdicción. Del mismo modo se suspende la prescripción durante el matrimonio: 1o. en el
caso en que la acción de la mujer no pudiera ejercerse sino después de haber optado entre la
aceptación o la renuncia a la comunidad; 2o. en el caso en que el marido, habiendo vendido
los bienes propios de la mujer sin su consentimiento, garantice la venta, y en los demás casos
en que la acción de la mujer resulte en perjuicio del marido.
La Caducidades la pérdida de un Derecho o acción por no ejercerlas dentro del plazo y en las
condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones. Es la pérdida de un derecho o
función sufrida a título de sanción. El estado del acto jurídico que un acontecimiento
posterior torna ineficaz. La caducidad tiene lugar cuando la ley o los particulares señalan un
término fijo para la duración de un derecho, de modo tal que una vez transcurrido ese
término, el derecho no puede ser ejercitado. Ejemplos:
El Contrato de Matrimonio caduca si no se celebra el matrimonio.
Caducidad de Instancia.
TEMA 15
LA NOCIÓN DE BIEN
Derecho Civil
Temario Concurso Juez de Paz 2013
Podemos definir el Bien como toda cosa material susceptible de apropiación. Todas las cosas
que pueden ser objeto de un Derecho y representar en el patrimonio de una persona, un
valor apreciable en dinero.
Bienes Muebles e Inmuebles. Según el art. 516 de nuestro CC, todos los bienes son Muebles
o Inmuebles. El concepto de inmueble evoca una cosa que no es susceptible de ser
desplazada sin alterar su sustancia. Por el contrario, el concepto de mueble, corresponde a
una cosa cuyo desplazamiento es posible sin ningún riesgo para su sustancia.
El Derecho Real “Jus in re” es el Derecho que recae directamente sobre una cosa, un poder
sobre esa cosa, del cual es titular una persona. Es una relación jurídica, inmediata y directa
entre una persona y una cosa, esta relación implica un sujeto activo (el titular del derecho) y
un objeto (la cosa sobre la cual recae). Caracteres. Según MAZEAUD:
Son en número limitado.
Son oponibles a todos, tienen un carácter absoluto
Constituye siempre un elemento activo.
Implica derecho de persecución y de preferencia
Son únicamente creados por la ley.
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Numerosas limitaciones se han establecido al derecho de propiedad, entre esta podemos
mencionar: Ejemplos:
Limitaciones derivadas de los Derechos del estado respecto a la propiedad privada
establecida por disposiciones de derecho público.
Limitaciones resultantes de los principios generales de derecho privado, el abuso del
derecho o el ejercicio de un Derecho.
Limitaciones derivadas de la cláusula de inalienabilidad.
TEMA 16
LA POSESION
Derecho Civil
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La Posesión. El art. 2228 de nuestro CC la define como la ocupación o el goce de una cosa o
de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o por otro que tiene la cosa o
ejerce el derecho en nuestro nombre.
Requisitos que requiere el Derecho de Posesión. Para existir como un hecho jurídico, la
posesión supone la reunión de dos elementos que se designan con los nombres Corpus y
Animus.
El Usufructo consiste en el derecho de gozar de cosas cuya propiedad pertenece a otro, como
éste mismo, pero conservando la sustancia de aquellas (Art. 578).Naturaleza. Esun derecho
real de goce, sobre una cosa perteneciente a otra persona. Puede recaer tanto sobre bienes
muebles como sobre inmuebles.
Contenido: Derechos. Los arts 582 y ss del Código Civil establecen los derechos que pose el
usufructuario, estableciendo el artículo 597 que este goza en general de todos aquellos
derechos de que goza el propietario, disfrutándolos como éste mismo. Obligaciones:
1. El usufructuario toma las cosas en el estado en que están.
2. Dará fianza de disfrutar como buen padre de familia.
3. Sólo está obligado a las reparaciones de conservación.
Derecho Civil
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4. El usufructuario está obligado durante el usufructo a todos los cargos.
5. Las reparaciones son de cuenta del propietario
Extinción. Las servidumbres cesan cuando las cosas se ponen en tal estado que ya no puede
usarse de ellas. (703 al 710 del CC). Toda servidumbre se extingue: 1) Cuando el predio a que
se debe y el que lo debe se unen en una misma persona. 2) Por el no uso en el espacio de 20
años y 3) La pérdida de la cosa.
Servidumbres Legales están establecidas en los arts. 649 y 650 del CC, tienen por objeto la
utilidad pública y comunal o la utilidad de los particulares. Todo lo que se refiere a esta clase
de servidumbre; está determinado por leyes o reglamentos particulares. Como Derecho de
paso, pared y zanjas medianeras.
TEMA 17
LA FAMILIA
Derecho Civil
Temario Concurso Juez de Paz 2013
la familia no comprende más que al marido, la mujer y aquellos hijos sujetos a autoridad. El
Código de los NNA, Ley 136-03, define la familia como el grupo integrado por:
1. El padre y la madre, los hijos biológicos, adoptados o de crianza fruto del matrimonio
o de una unión consensual
2. El padre o la madre y sus hijos e hijas
3. Los cónyuges sin hijos e hijas
4. Los descendientes, ascendientes hasta el 4to grado de consaguinidad (padres,
hermanos, hermanas, tíos, abuelos y primos).
El Parentesco. Concepto. Es la relación que existe entre dos personas de las cuales una
desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un
autor común, como dos hermanos, dos primos. El parentesco adoptivo es una imitación del
parentesco real.
Cálculo de los Grados de Parentesco. Para los parientes en línea recta el cálculo es muy
sencillo: hay tantos grados como generaciones haya de un pariente al otro. Para el parentesco
colateral,
colateral existen dos formas de cómputo, una la es del Der. Civil, que cuenta el número de
generaciones en ambas líneas, partiendo del autor común y que suma las dos series de
grados, así dos hermanos son parientes en segundo grado (una generación en cada rama); un
tío y su sobrino en tercer grado (dos generaciones por una rama y una en la otra); dos primos
hermanos en cuarto grado; un tío y su sobrino en el quinto. En el derecho canónico solo se
cuentan las generaciones de un solo lado, cuando las dos líneas son iguales se pueden tomar
indistintamente cualquiera de las dos; en caso contrario solo se toma en consideración la más
grande.
Las relaciones de Derecho entre el hijo y su padre, y su madre. Los efectos del parentesco
son numerosos y de naturaleza muy variada, confiere derechos y crea obligaciones, implica
incapacidades. Del parentesco se derivan Derechos, como son:
El Derecho de sucesión.
Los Derechos concedidos a los padres, sobre las personas de sus hijos, en virtud de la
patria potestad.
El Derecho a obtener alimentación.
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Temario Concurso Juez de Paz 2013
El Derecho de Alimentos. Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o
instrucción de un o de una menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar
a la madre los gastos de embarazo y parto. La obligación alimentaría es el deber impuesto a
una persona, de proporcionar alimentos a otra. De conformidad con la disposición contenida
en el artículo 171 del Código de los NNA, Ley 136-03, El niño, niña o adolescente tiene
derecho a recibir alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable.
Extinción de la deuda alimenticia. Se extingue por dos razones: 1. Por la muerte del
acreedor; 2. Por la muerte del deudor de los alimentos
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TEMA 18
LA FILIACIÓN y SUS EFECTOS
La Filiación es el vínculo jurídico establecido por el hecho del nacimiento entre el hijo y su
progenitor, creador del parentesco consanguíneo. Es la relación que existe entre dos personas
de las cuales, una es el padre o la madre y el otro hijo. La Filiación surte efectos jurídicos
importantes que se concretan en el derecho del hijo de llevar los apellidos de sus padres, a
ser alimentado, a la herencia legítima y a la tutela legal.
Acciones:
El Reconocimiento Voluntarioes una declaración por la cual una persona declara que un niño
es su hijo natural. El reconocimiento voluntario de un hijo natural cuando no conste en el
acta de nacimiento, sólo será valido cuando se haga ante un Oficial de Estado Civil de
manera formal y expresa.
Acción en Desconocimiento,es el acto cuyo objeto es destruir la presunción de paternidad
establecida contra el marido, en los casos en que este pueda no ser padre del hijo. Esta acción
solo se admite en interés del marido.
Demanda en Reconocimiento de Filiación Natural: Cuando un hijo natural no ha sido
reconocido por sus autores, él puede, a los fines de asegurarse sus derechos alimentarios y
sucesorales, intentar una acción en justicia con miras a establecer su filiación.
La Acción en Declaración de Paternidad Natural está sometida a reglas restrictivas. En la
actualidad, la paternidad se puede establecer a través de una prueba de ADN.
Filiación nacida del matrimonio. La Filiación Legitima es el lazo que une al hijo con sus
padres cuando están casados en el momento de su concepción o de su nacimiento.
Filiación nacida fuera del matrimonio. La filiación natural es el lazo que une al hijo con su
padre, con su madre, o con ambos, cuando estos no están casados entre sí en el momento de
su nacimiento.
Se distinguen varias categorías de hijos naturales:
1. Hijos naturales simples.
2. Hijos incestuosos.
3. Hijos adulterinos.
Los hijos reconocidos naturales tienen los mismos derechos que los legítimos.
Derecho Civil
Temario Concurso Juez de Paz 2013
adopción privilegiada es irrevocable. En nuestro Ordenamiento Jurídico, esta institución
jurídica se encuentra regida por el Código de los NNA, Ley 136-03.
Prueba de la Filiación.
Filiación Materna. Ahora bien la Filiación Materna reposa sobre un hecho material: ella es
establecida por el hecho del parto de la madre.
Efectos. Cuando el menor tiene bienes, el titular de la patria potestad posee sobre éstos,
derecho de administración y goce legal. En general, se puede decir, que el administrador
legal tiene derecho a realizar respecto a los bienes del menor los mismos actos conservatorios
y de administración, que el menor por sí mismo podría efectuar.
La Filiación Incestuosa. Es cuando el hijo es procreado por parientes en el grado que la Ley
impide el matrimonio. Ej. Entre hermanos o medios hermanos, tío y sobrino.
Alcancedelartículo55delaConstitucióndelaRepúblicarespectoa la filiación.
El artículo 55 numeral 12 de la Constitución compromete al Estado a fin de garantizar,
mediante ley, políticas seguras y efectivas el procedimiento de adopción.
Casos de adopción.
TEMA 19
Derecho Civil
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LA TUTELA
La Tutela es una institución que tiene por finalidad la protección de los menores de edad, no
sometidos a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas personas incapacitadas de
regirse por sí mismas, tanto personal como patrimonialmente.El menor, llamado pupilo, se
encuentra bajo el régimen de la tutela cuando no tiene padre, ni madre, o cuando la guarda
del menor es confiada a un tercero.
Constitución. Está compuesto por el tutor, el tutor subrogado (que es aquel designado por el
Consejo de Familia con la misión de controlar la gestión del tutor y de reemplazarlo en caso
de caducidad); el menor y el Consejo de Familia.
Ejercicio de la tutela. Esta institución está encargada de velar por las necesidades del menor;
de representarlo en los actos jurídicos a los cuales concurre. Como administrador de los
bienes de otro, el tutor debe rendir cuentas, hacer inventario de los bienes que tiene a su
cargo, depositar los fondos en una cuenta bancaria a nombre del menor, haciendo mención
de su minoridad y rendir cuenta al término de su gestión. Puede ejecutar los actos
conservatorios sin autorización del Consejo de Familia; los actos más graves, los de
disposición, no podría ejecutarlos en nombre del menor, sin el consentimiento del Consejo de
Familia.
Responsabilidad. Existen tres tipos de responsabilidades (art. 450 Párrafo 2do. C.C.), en
cuanto al tutor, estas son:
1. Responsabilidad civil del tutor: El tutor administrará los bienes del pupilo como
un buen padre de familia y responderá de los daños y perjuicios que pueden
resultar de una mala gestión.
2. Responsabilidad penal del tutor: El tutor, como todo mandatario infiel, es pasible
de las penas del abuso de confianza si ha cometido irregularidades en perjuicio de
su pupilo.
3. Responsabilidad del tutor subrogado: Siempre que el tutor subrogado reemplace
al tutor, pesan sobre él las mimas obligaciones.
La Curatela es una institución que, como la tutela, tiene por objeto suplir la capacidad de
obrar de las personas. La tutela se da para los menores; y la curatela para los mayores de
edad incapacitados de administrar sus bienes. Cuando la persona puede cuidarse a sí misma,
pero no puede administrar sus propios bienes, surge una nueva figura legal, la del curador
que desempeña la curatela, que complementa la capacidad de autogobierno de la persona
que ha sido parcialmente incapacitada.
TEMA 20
INTERDICCIÓN
Marcel Planiol define la Interdicción como una sentencia por la cual un tribunal civil,
después de haber comprobado el estado de enajenación mental de una persona, la priva de la
administración de sus bienes. Esta sentencia implica la apertura de la tutela del sujeto a
interdicción.
Sentencia que la Admite. La Sentencia dada con motivo de una demanda de interdicción, no
podrá pronunciarse más que en Aud. Pública, oídas o citadas las partes. Al desechar la
demanda de interdicción, podrá el tribunal, sin embargo, ordenar si las circunstancias así lo
exigiesen, que el demandado no pueda en adelante litigar, transigir, tomar prestado, recibir
un capital mueble ni dar de él carta de pago, enajenar ni hipotecar sus bienes, sin el concurso
de un consultor, nombrado en la misma sentencia.
Interdictos Legales:Son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales, o sea,
aflictivas o a una pena infamante y que por tal motivo han perdido su capacidad de obrar o
su capacidad de ejercer sus derechos.
Interdictos Judiciales: Son aquellas personas, que aún siendo mayores de edad, se encuentran
sujetos a un estado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura y que por tal razón
son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer grado. Estos se
encuentran afectados de una incapacidad total.
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Temario Concurso Juez de Paz 2013
Vías de Recursos. La sentencia que declara la interdicción es susceptible del recurso de
Apelación. Si se apelare la sentencia de 1ra. Instancia, podrá el tribunal superior, si lo juzga
necesario, interrogar de nuevo o hacer interrogar por medio de un delegado a la persona
cuya interdicción solicita. Si la sentencia de interdicción, pronunciada en 1ra. Instancia fuere
confirmada, se procederá al nombramiento de un tutor y de un pro-tutor para la persona
objeto de la interdicción.
TEMA 21
LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO
El Matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Es
el contrato civil y solemne por medio del cual el hombre y la mujer se unen con el objetivo de
vivir en común, de prestarse mutuamente asistencia y socorro, y engendra obligaciones
reciprocas entre las partes.
1. En el Régimen de la Comunidad Legal: (1400 y Sgtes C.C.) Todos los bienes muebles y
gananciales mobiliarios, así como los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio,
son propiedad común.
2. Comunidad Reducida a los Gananciales: (1498 C.C.) Bajo este sistema se modifica la
composición de los bienes comunes, excluyendo las deudas respectivas de los cónyuges
(actuales y futuras) y su mobiliario respectivo (presente y futuro) es decir, que solo entrarán
en la comunidad aquellos bienes que hayan sido adquiridos a título oneroso.
3. Comunidad a Título Universal: (1526 C.C.) Entran en la comunidad todos los bienes
muebles e inmuebles, presentes y futuros.
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Temario Concurso Juez de Paz 2013
5. El Régimen Dotal: La mujer entrega sus bienes o algunos de ellos a su marido, quien tiene
la administración y el disfrute de los mismos. La mujer posee, fuera de los bienes dotales,
bienes que no están afectados por las cargas del hogar, llamados “bienes parafernales”. La
mujer mantiene el goce y la administración de sus bienes parafernales.
El Régimen de la Comunidad. (Art. 1400 y Sgtes C.C.) Este es el régimen matrimonial más
utilizado en la Republica Dominicana. Toda vez que es el régimen que se aplica siempre que
los cónyuges no hayan realizado un contrato anterior y, en que caso de que lo hayan
establecido, este sea nulo. La comunidad sea legal o convencional, empieza desde el día en
que el matrimonio se ha contraído ante el Oficial del Estado Civil: no puede estipularse que
comience en otra época. Se caracteriza por la presencia de tres rasgos esenciales:
1) La existencia de tres grupos de bienes:
Los bienes comunes,
Los bienes propios de la mujer, y
Los bienes propios del marido.
2) El poder del marido sobre la administración de la comunidad, el cual no puede
desconocerse ni restringirse mediante ninguna cláusula ni convenio matrimonial; y
3) La existencia de garantías para la mujer frente al mal manejo de los bienes por parte del
marido, tales como la acción en separación judicial de bienes, la hipoteca legal sobre los
inmuebles del marido y por último, la renuncia a la comunidad.
Liquidación de la Comunidad. La muerte de uno de los cónyuges tiene por efecto disolver la
comunidad y abrir la sucesión del difunto en el mismo momento de la muerte. En este caso,
se hace necesario realizar dos procedimientos de liquidación distintos:
1. La liquidación de los bienes comunes, y
2. La liquidación de la sucesión del esposo fallecido.
Bienes Reservados.La mujer casada bajo el régimen de sociedad que ejerce una profesión
lucrativa distinta a la de su marido tiene derecho a practicar todos los actos inherentes a su
ejercicio y defensa. El producto de su trabajo y los bienes con él adquiridos constituyen
bienes reservados, sobre los cuales la mujer tiene la libre disposición.
Aplicación de la Ley 855 del año 1978. La promulgación de la ley 855 de 1978; modificó
varios artículos del cc en relación a la familia, introduciendo responsabilidades iguales entre
los esposos en la administración del matrimonio. Mediante esa ley se tomo en cuenta la
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participación de la mujer en las actividades comunes de la vida de toda nación, ya sea en lo
económico, social, comercial, laboral, industrial, etc.
Causas de disolucióndelacomunidad.
Las causas que tienen por efecto provocar la disolución de la comunidad se clasifican en dos
grupos:
El primer grupo pone fin a la comunidad a consecuencia de la terminación del matrimonio y se
produce en los siguientes casos:
1.- Fallecimiento de uno de los esposos.
2.- Divorcio.
3.- Pronunciamiento de la nulidad de un matrimonio putativo.
Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido su postura al respecto toda vez que
mediante sentencia No.44 de fecha diecisiete (17) de octubre del año 2001, dispuso lo
siguiente: “Considerando, que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho,
constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de
constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si
bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades
equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes
convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la
prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza”;
“Considerando, que si bien la Constitución dominicana reconoce el matrimonio como fundamento legal
de la familia, no se deriva de este precepto, haciendo una interpretación estricta de su contenido, que la
concepción imperativa de la familia es aquella que se constituye exclusivamente sobre el matrimonio,
toda vez que ello implicaría una vulneración al principio de igualdad que la misma Carta Magna
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garantiza; por consiguiente, se impone contar con fórmulas que garanticen justicia a todos los
ciudadanos, en especial a la institución familiar, la cual presenta diversas formas de convivencia, a las
que el derecho, en caso de conflicto, tiene que dar respuesta, sin ninguna distinción, no en base a una
teoría abstracta de las realidades sociales, sino fundándose en el reclamo concreto de demandas
específicas, de intereses reales, bajo una tutela judicial efectiva y eficaz”;
“Considerando, que por otra parte, leyes adjetivas, interpretando la realidad social dominicana, se han
ocupado en diversas ocasiones de regular y proteger, no sólo a la persona de los convivientes y sus
bienes, sino también a la descendencia que esta relación pueda generar; que en tal sentido, la Ley No.
14-94 del 22 de abril de 1994, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su
Reglamento, reconoce a la unión consensual como una modalidad familiar real, al igual que la familia
cimentada en el matrimonio y, al mismo tiempo, protege su descendencia; que la Ley número 24-97 del
27 de enero de 1997, también reconoce la existencia de las uniones de hecho al tipificar como
infracciones graves los actos de violencia doméstica, de agresión sexual y de abandono en que pueda
incurrir un conviviente o ex-conviviente en perjuicio del otro; que además, el artículo 54 del Código de
Trabajo por su lado, dispone: “El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de
licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres días en los
casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de compañera, y dos días para el
caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa”;
“Considerando, que tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación ha
sostenido el criterio de que las uniones no matrimoniales, consensuales, libres o de hecho, no podían
presentar, en razón de su irregularidad misma, el carácter de un interés legítimo, jurídicamente
protegido, criterio basado, obviamente, en la concepción de que la unión consensual constituye un
hecho ilícito en el derecho dominicano; que, empero, en tal sentido, es preciso indicar que un hecho es
ilícito en la medida en que transgreda una norma previa establecida por el legislador; que en ese
aspecto, la unión consensual que nos ocupa, ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el
legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en
casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características
siguientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de
convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en
una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b)
ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con
profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no
existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con
otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de
este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esta
condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión
consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas
de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí”;
TEMA 22
EL DERECHO SUCESORAL
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El Derecho de sucesiones es aquella parte del Derecho privado que regula la sucesión mortis
causa, el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una
persona después de su muerte.
Requisitos para suceder. Los artículos 725 al 730 del CC, así como el art. 1 de la Ley 1097
sobre desheredación de hijos, establecen las condiciones requeridas para suceder. Tales
condiciones se refieren a la capacidad y a la indignidad.
Reserva Hereditaria es una obligación impuesta por la ley al de-cujus de reservar una parte
de su patrimonio para la protección de la familia. Los únicos beneficiarios de la misma son
los ascendientes y descendientes del de-cujus. Tiene un carácter colectivo puesto que la ley
no establece una reserva para cada uno de los herederos, sino una reserva conjunta para
todos los herederos con derecho a la reserva. La Reserva Hereditaria desempeña una doble
función “proteger la familia contra las liberalidades a favor de extraños; y asegurar la
igualdad entre los coherederos”.
Porción Disponible. El art. 913 del cc establece una relación con la porción disponible en la
siguiente proporción:
Si al morir el de-cujus deja un solo hijo, la parte de libre disposición será la mitad de la
sucesión. (½).
Si el de-cujus tiene dos hijos, la cuota disponible será de un tercio. (1/3).
Si dejará tres hijos o más, la parte de libre disposición será de un cuarto de la sucesión.
(1/4).
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Se advierte así, que el monto de la parte de libre disposición ha sido fijado en consideración
al número de hijos por el de-cujus.
La Saisine. Los herederos son continuadores jurídicos del fallecido. Para que esos
continuadores entren a tomar posesión de los bienes del de cujus deben cumplir con un
mínimo de formalidades, tienen lo que se llama la saisine.La saisine es la vocación sucesoral
que posee la persona llamada a suceder al causante, una vez ocurrido el fallecimiento del
mismo; dicha vocación se verifica, ya sea en virtud de un testamento o de la ley, en ambos
casos el causahabiente tendrá que manifestar su voluntad de adquirir el dominio de la
herencia.
TEMA 23
EL TESTAMENTO
Tipos de Testamentos. La ley regula tres tipos de testamentos: (Art. 969 cc)
El Testamento Ológrafo. Debe ser enteramente escrito, fechado y firmado de puño y letra
del testador. Pero no es necesario, para su validez, que haya sido redactado sobre papel
timbrado (art. 970 del C. C.). Así, debe ser anulado el testamento ológrafo, firmado por el
difunto, pero enteramente dactilografiado (mecanografiado).
El Testamento Auténtico: Es aquel que debe ser recibido por un Notario en presencia de
dos testigos o por dos Notarios y un testigo. Este testamento debe ser redactado por el
Notario, bajo el dictado del testador, que recurrirá a ciertas formas (art. 971 del C.C.).
Después de la entrada en vigencia de la Ley No. 301 sobre el Notariado puede sostenerse
el criterio de que para la instrumentación del testamento auténtico basta solo un Notario
con la asistencia de dos testigos instrumentales.
El Testamento Cerrado o Místico: Puede ser escrito a mano por el testador, o por un
tercero, y debe ser firmado por el testador, quien lo remite en sobre sellado y lacrado a un
Notario. El Notario pone en el sobre una mención de suscripción y conserva todo hasta el
deceso del testador (art. 976 del C. C.).
Se les llama Testamentos Privilegiadosa los casos de testamentos que por circunstancias
especiales, el testador no se encuentra en condiciones de acudir a un Notario. Todos estos
testamentos están sometidos a dos requisitos que les son comunes:
a) Deben ser redactados por duplicado; y
b) Caducan a los 6 meses siguientes al momento de que el testador se encuentre en situación
de usar las formas normales de testar. Tales testamentos se refieren a los militares y
empleados del ejército. (arts. 981 y ss del c.c.)
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Ejecución Testamentaria. Se realiza a través de un ejecutor testamentario, que es un
mandatario que el testado puede designar en su testamento para llevar a cabo su ejecución.
La función es, en principio, gratuita, y puesto que se trata de un mandato, no se transmite a
los herederos, en caso de muerte del ejecutor, por el contrario. Obligado a ejecutar el
testamento, el ejecutor testamentario tiene calidad para hacer oposición a la fijación de sellos,
en caso de necesidad, y procede a un inventario. Por último, el ejecutor testamentario tiene a
su cargo, especialmente, reglamentar los legados mobiliarios y el Código Civil le permite
provocar la venta de los muebles, si el difunto no ha dejado dinero suficiente para cumplir
con los legados.
Cuando procede la Homologación. El artículo 1007 del Código Civil prescribe que toda
persona que tenga en su poder un Testamento Ológrafo, está obligado a depositarlo, antes de
ponerlo en ejecución, al presidente del Juzgado de Primera Instancia del lugar de la apertura
de la sucesión. El Juez abrirá el documento si está cerrado, extenderá acta de la presentación,
de las circunstancias de su apertura, del estado del documento y ordenará que sea
depositado en manos del Notario que designe.
Si el Testamento está en la forma Mística, se hará del mismo modo su presentación, apertura,
descripción y depósito; pero no podrá hacerse la apertura, sino en presencia o con citación de
aquellos notarios y testigos que firmaron el acta de suscripción y se hallare en aquel paraje.
TEMA 24
LA DONACIÓN
La Donación. El art. 894 del cc define la donación como: “Un acto por el cual el donante se
desposee actual e irrevocablemente de la cosa donada, a favor del donatario, que la acepta”.
En principio, la donación es un acto solemne, que debe ser pasado ante un Notario. La
solemnidad del acto se explica por su gravedad. Es un acto a título gratuito. En la práctica
diaria, se producen cientos de donaciones mobiliarias sin la intervención de un Notario como
son:
La Donación Disfrazada es aquella que es simulada tras un acto a titulo oneroso. Esta
simulación es muy frecuente y tiende a evitar el pago de los impuestos, así como dispensar a
los beneficiarios de restituir la liberalidad. La Donación Indirecta es una liberalidad que
puede resultar de una renuncia a un derecho en beneficio de un tercero (remisión de deuda)
o de un contrato estipulado a favor de un tercero (seguro de vida). La Donación en Manos se
realiza por la simple remisión definitiva de un objeto, de mano a mano, sin exigir del
beneficiario una prestación cualquier. En razón de su procedimiento, esta donación sólo
puede efectuarse sobre muebles corporales y títulos al portado. Su validez no puede ser
contestada jamás.
La revocación de una donación puede ser demandada en justicia si el donatario no ejecuta las
cargas. La acción corresponde al donante, a sus herederos y aún a sus acreedores, bajo la
forma de una acción oblicua.
Requisitos de validez:
Un elemento formal:Consistente en la redacción de un acto solemne, ante notario
público.
Un elemento intencional:Que consiste en la voluntad de donar, lo que es conocido
como el animus donandi
La Capacidad: Para poder donar y gozar de perfecta lucidez mental
Naturaleza del Contrato de Donación. Según el art. 894 del Código Civil, el carácter más
relevante del Contrato de Donación es sin duda el principio de Irrevocabilidad consagrado
en dicho articulado. Este principio implica que el donante no puede retractarse de su acto y
revocar la donación una vez perfeccionada, ni siquiera con el consentimiento del donatario.
Esta regla se aplica a todo tipo de donación, excepto a las donaciones entre esposos y las
consentidas a favor del matrimonio. La sanción de esto conlleva a la nulidad de la donación
en su totalidad y no sólo la cláusula contraria a la irrevocabilidad.
TEMA 25
EFECTOS DE COMERCIO
Los Efectos de Comercio son escritos contentivos de obligaciones de remitir o pagar una
suma de dinero o una mercancía determinada, sea al portador, sea a la orden de una persona
determinada, generalmente en plazos cortos. Las cláusulas al portador y a la orden que
caracterizan estos escritos, permiten la transmisión de derechos incorporados a ellos de una
manera más simple y rápida que la prevista por el art. 1690 del CC relativas a la cesión de
crédito.
Emisión de la Letra de Cambio. La letra de cambio es un escrito por el cual una persona,
llamada librador o girador, delega en otra, denominada librado o girado, el pago de una
suma de dinero en una época determinada a una tercera o a la orden de esta, que es el
beneficiario. Es un acto de comercio establecido en los arts. 110 al 189 del Código de
Comercio.Muchas veces el girado y el beneficiario pueden ser la misma persona. La letra de
cambio es un acto de comercio en razón de su forma, cual sea la causa por la cual haya sido
emitida, y la calidad de las personas intervinientes.
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El pago. Una letra de cambio debe pagarse en la moneda que ella indica y libera de la
obligación si se realiza el pago a su vencimiento y sin oposición. La letra de cambio a la vista,
es pagadera a su presentación. Los jueces no pueden conceder ninguna moratoria para el
pago de una letra de cambio.
El Protesto de la Letra de Cambio. El portador de una letra de cambio debe exigir el pago el
día de su vencimiento. La negativa a pagar debe acreditarse el día siguiente al del
vencimiento, por un acto llamado protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago es
un documento que se redacta para comprobar la negativa del girado al pago de una letra de
cambio. Debe contener la trascripción de la letra de cambio y la de todo cuanto en ella esté
escrito, de la aceptación, de los endosos. Se extiende en el domicilio de quien deba pagar la
letra de cambio. Se hará por dos notarios o por un notario y dos testigos o por un alguacil y
dos testigos.
El Pagaré es una promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar por sí misma una
suma determinada de dinero a cierta fecha. Es una promesa directa o personal de pago hecha
por el firmante. Clases.El pagaré puede clasificarse: Por su naturaleza mobiliaria puede ser
considerado como un título valor. Los títulos valores clasificados según el derecho que
incorporan, pueden ser: valores mobiliarios y efectos de comercio. Por su instrumentación
pueden ser: Bajo Firma Privada, esta hecho por las mismas partes o por sus mandatarios, o
Bajo Firma Auténtica, instrumentado por Notario Público. Según las menciones que
contiene, puede ser: Nominativo, A la Orden o Al Portador.
Requisitos de validez para el Pagaré Simple. Es un título formal que deberá contener el
nombre específico de pagaré y el bueno y válido de su puño y letra; deberá además contener
las menciones que establece el art. 188 del Código de Comercio, esto es: fecha, la cantidad
que deba pagarse, el nombre de aquél a cuya orden está suscrito, la época en que se ha de
efectuar el pago; el valor que se haya dado en dinero efectivo, en mercancías o en cuenta o de
cualquier otra manera.
Naturaleza. Debe contener la obligación de pagar cantidades de dinero. Por ser redactado
por un Notario. Es obligatorio su registro, tomando en cuenta que es este registro el que le
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otorga fecha cierta. No existe una disposición especial que defina el pagaré notarial, su
naturaleza es mixta, no pertenece a un solo renglón jurídico.
El Cheque. Concepto, emisión y forma. Es un documento en virtud del cual una persona
llamada librador, ordena incondicionalmente a otra persona o entidad que generalmente es
un banco, el librado, el pago de la suma de dinero indicada en dicho documento a favor de
una tercera persona llamada beneficiario. La emisión de un cheque pone en juego tres
personas:
1. El librador, o sea la persona que expide la orden de pago;
2. El librado, esto es, la persona contra la cual se gira el cheque
3. El beneficiario, es decir, la persona en favor de la cual se ordena el pago.
Emisión y Forma: Arts. 1-12. Ley de Cheques. Las menciones indispensables del cheque son:
• El empleo de la palabra cheque para calificar el título, expresada el texto del título y en la
lengua empleada en su redacción;
• La suma que ha de pagarse en numero y en letra, o en cifras solamente pero grabadas
mediante maquinas perforadoras;
• El nombre del librado-banco que debe hacer el pago;
• Fecha y lugar de creación;
• La firma de quien expide el cheque;
• El lugar de pago;
La falta de alguna de estas menciones, hace que el instrumento no valga como cheque.
Transmisión del Cheque. El cheque en que este expresado el nombre de la persona a cuyo
favor ha sido librado, con cláusula de acuerdo expresa "a la orden", o sin ella, es transmisible
por medio de endoso. El endoso puede hacerse a favor del librador o de toda otra persona
obligada en el cheque.
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Certificado: A requerimiento del librador o de cualquier portador, el banco podrá certificar o
conformar un cheque, previa verificación de que existen fondos suficientes en la cuenta del
librador, debitando al mismo tiempo la suma necesaria para su pago. El importe así debitado
quedará reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las
contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador.
Bancario:El cheque bancario es el documento emitido por una entidad financiera, por orden
de un cliente a favor de un beneficiario y pagadero en otra entidad financiera donde
previamente se ha efectuado la provisión de fondos correspondiente.
TEMA 26
CONTRATOS BANCARIOS
La doctrina entiende por contrato bancario toda convención destinada a constituir o regular
una relación que tenga por objeto una operación bancaria.
El Descuento. El Descuento es la operación que tiene por objeto determinar el saldo neto que
resta pagar, efectuando sobre la deuda bruta algunas deducciones; por ejemplo comisiones,
retenciones, anticipos entregados al acreedor por el deudor. Es la ventaja con que se beneficia
el deudor de una deuda a plazo, cuando paga antes del vencimiento; por lo común esta
ventaja se calcula según el interés que debería correr hasta el vencimiento. El descuento
puede ser previo, esto es, fijar con anticipación las sumas a deducir de un ajuste de cuentas
entre acreedor y deudor.
El Depósito Bancarioes el contrato bancario por el cual un banco recibe del cliente una suma
de dinero, de la cual puede disponer libremente, obligándose a restituirla en la misma
especie y cantidad, en el plazo convenido, remunerando al cliente con intereses por el plazo
de la colocación.Para que exista un contrato de Depósito Bancario, es necesario:
La Entrega de los fondos que serán depositados.
Obligación de restituir los fondos depositados.
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Derecho de disponer de los fondos confiados en calidad de depósito de promesa
por parte del banco de ofrecer un servicio de caja.
El Depositario debe tener calidad de banquero.
Apertura de Cuenta de Ahorros.Son depósitos que no son exigibles a la vista por cheques
que se hagan bajo la designación. Están sujetos a disposiciones especiales en cuanto a su
monto, interés o extracciones. Esto en consonancia con lo que establece el art. 20 de la Ley 708
sobre Bancos. Los bancos entregan al cliente una libreta donde se asientan los depósitos y
retiros. Los depósitos pueden hacerse en efectivo o por cheque, mientras los retiros se hacen
en efectivo. Los bancos reciben en “depósito” sumas de dinero, como también valores
mobiliarios. Recayendo sobre una suma de dinero el contrato de depósito es considerado
como irregular, a la luz de la concepción clásica como contrato de depósito. El banquero se
convierte, en efecto, en propietario de las sumas depositadas. Puede disponer de ellas, pero
mantiene la calidad de deudor frente al depositante con la obligación de devolver la suma
recibida en las condiciones acordadas en el contrato de depósito.
Línea de Crédito. Una línea de crédito es una forma de crédito otorgado a una empresa o
individuo por un banco u otro tipo de institución financiera similar. Aunque puede adoptar
varias formas, se trata en esencia de una cuenta bancaria de la que el cliente puede hacer uso
hasta cierto límite. El cliente paga interés únicamente por el dinero que retira de ella. Actúa
de modo automático, permitiendo cubrir las órdenes de pago que no alcanzó a cubrir la
cuenta corriente. En algunos bancos, si se deposita en la cuenta corriente, automáticamente
abonan ese depósito al monto utilizado de la línea de crédito.
Apertura de Depósitos a Plazo fijo: Son todos aquellos depósitos que se realizan por un
plazo fijo o indefinido con la condición de no ser retirados sino con previo aviso. En realidad
el depósito a plazo fijo no implica la apertura de una cuenta, aunque esta pudiera existir para
el depósito de los intereses que genera. La característica de este tipo de operación es que el
cliente hace un depósito de fondos y se compromete a no retirarlos en un determinado plazo,
lo que permite al banco una mayor disponibilidad de esos fondos en sus préstamos a
terceros, razón por la cual se le pagan intereses al depositante, según el plazo de vencimiento
del depósito. El banco expide un certificado de depósito a modo de recibo.
La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por
completo en su fecha límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago
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mínimo y determina los cargos de financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de
crédito también se pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para servirse de un
adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas de débito, se cobra un interés por la
disposición.
TEMA 27
EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
TEMA 28
OTROS CONTRATOS COMERCIALES
Contratos Comerciales. Como todo contrato, los comerciales, se constituyen entre dos partes,
una deudora y otra acreedora, o recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí, que de
común acuerdo, declaran esa voluntad de obligarse. Para que el contrato revista el carácter
de comercial, debe constituir acto de comercio. Le son aplicables las normas de los contratos
civiles, en cuanto a sus elementos, requisitos y clasificación, aunque presentan ciertas
características particulares en cuanto a la capacidad de las partes contratantes, y a la
exigencia de menores formalidades para estar acorde a la agilidad que deben poseer las
transacciones comerciales. Algunos Contratos Comerciales que podemos mencionar son: El
Contrato de Leasing, Contrato de Joint Venture, Contrato de Seguro y el Contrato de
Fideicomiso.
Contrato de Leasing (de alquiler con derecho de compra). Es un contrato mediante el cual, el
arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento
durante un plazo determinado. Al término de este plazo el arrendatario tiene la opción de
comprar el bien arrendado, devolverlo o renovar el contrato.
Contrato de franquicia:
Es un acuerdo entre el "franquiciador" o "franquiciante" y el destinatario o "franquiciado" por
virtud del cual el primero cede al segundo la explotación de una franquicia. Franquicia:
concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial.
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Contrato de agencia:
Es el contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica (el agente) asume de forma
estable y permanente el encargo, en nombre y por cuenta de otro y a cambio de una
retribución, de promover y concluir contratos como intermediario independiente, sin asumir
por ello, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de dichas operaciones.
El DR-CAFTA:
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de
América: es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países
firmantes. Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que
brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de
treinta mil millones de dólares.1 Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno
en artículos. El CAFTA tiene como objetivos fundamentales estimular la expansión y
diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover condiciones de competencia
leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y
hacer valer los derechos de propiedad intelectual.[2] Dado que se trata de objetivos
planteados de manera oficial, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento está sujeto a
diversos factores como la voluntad política de los gobiernos, las condiciones económicas de
los países y las coyunturas de aplicación de las normas dispuestas por el tratado.
El contrato de remesas
Consiste en el envío de letras de cambio, pagarés u otros, para que el librado proceda a su
pago o aceptación. Si la remesa es el medio de pago elegido para liquidar una compraventa
de mercancías, los documentos relativos a las mismas los envía directamente el vendedor al
comprador. La remesa simple o cleancollection es un medio de pago por el cual el exportador
entrega a su banco un documento financiero para que proceda a gestionar su cobro.
A diferencia del resto de medios de pago, en las remesas la iniciativa para el cobro la toma el
exportador. Es el vendedor el que acude a su banco para gestionar el cobro mediante un
documento financiero (efecto), no el comprador como en el caso de transferencias, emisión de
cheques bancarios o créditos documentarios.
Las entidades bancarias que intervienen se encargarán únicamente de gestionar el cobro por
cuenta del exportador, dentro del marco de las reglas establecidas por la Cámara de
Comercio Internacional y de las buenas prácticas bancarias, sin asumir ninguna otra
responsabilidad que no sea las de carácter técnico. Este medio de pago exige una cierta
confianza entre el comprador y el vendedor, ya que el riesgo de cobro no está cubierto por el
banco.
Naturaleza:
TEMA 29
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EL CONTRATO DE SEGURO
Seguro de vida:
Beneficiarios:
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El beneficiario será todo tercero designado en la póliza para efectos de recibir el capital
asegurado.
Son beneficiarios del seguro contra riesgos laborales: Los(as) trabajadores(as) dependientes y
los empleadores, urbanos y rurales, en las condiciones establecidas por la ley; Los
trabajadores por cuenta propia, los cuales serán incorporados en forma gradual, previo
estudio de factibilidad técnica y financiera.
TEMA 30
ELCONTRATODESOCIEDAD.
DiferentestiposdesociedadesalaluzdelCódigo Civil.
Conforme lo establece el artículo 1835 del Código Civil, Las sociedades son universales y
particulares.
El simple convenio de sociedad universal, sin más explicación, no implica sino la sociedad
universal de ganancias.Ninguna sociedad universal puede efectuarse sino entre personas
respectivamente capaces de dar o de recibir la una de la otra, y a quienes no esté prohibido
beneficiarse en perjuicio de otras personas.
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La sociedad particular: Es aquella que no se aplica sino a cosas determinadas, o a su uso, o a
los frutos que las mismas pueden producir.El contrato por el cual se asocian muchas
personas, ya sea para una empresa concreta, o para el ejercicio de algún oficio o profesión, es
también una sociedad particular.
Otras categorías envuelven otras sociedades con características propias y algunas reguladas
por leyes especiales, entre estas: las sociedades de capital variable (una forma especial de
sociedad); las sociedades cooperativas, reguladas por la ley de cooperativas; y las sociedades
de hecho y de participación.
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Responsabilidad de los socios: En las sociedades de personas, los riesgos de cada uno de los
asociados son indefinidos en el negocio social, y no están limitados en ese punto, al monto
aportado a la sociedad. Todos son retenidos y reputados como personal y solidariamente
responsable de las deudas sociales, quedando comprometido así su patrimonio personal,
cuando el patrimonio social sea insuficiente para cubrirlas.
Sociedades mixtas:
Criteriosparasudiferenciación.
Requisitosdepublicidad.
Las medidas de publicidad tienen que ver con la inscripción del registro mercantil. La
omisión a las formalidades de forma o de fondo del contrato de sociedad o bien de los
estatutos sociales son susceptibles de nulidad, dicho contrato deben ser redactados por
escrito, pueden estar contenidos en un acto autentico o bajo firma privada.
La figura del Levantamiento del Velo Corporativo ha sido una respuesta de la Jurisprudencia
a situaciones de injusticia evidentes en la que una persona jurídica deudora no tiene fondos
suficientes para cumplir con sus obligaciones pecunarias e intenta burlar sus compromisos
escudándose en el argumento de que sus obligaciones fueron contraídas por una persona
jurídica, cuyo patrimonio es completamente distinto al de la persona física,
consecuentemente colocando sobre sus acreedores la carga económica de no poder recuperar
sus créditos, ante ese escenario, se permite a los acreedores perseguir el patrimonio no sólo
de la persona moral con la cual contrataron, sino además de sus accionistas a los fines de
restablecer el balance social.
Se trata pues de toda una teoría que aproxima más al derecho a lo justo que a lo legal,
colocando una excepción a la teoría clásica de separación de patrimonio de la persona
jurídica del patrimonio de los socios.Es también concebido como el acto judicial por el cual se
traspasa la persona jurídica para investigar la realidad que existe en su interior y poder
declarar la oponibilidad de la sentencia que intervenga a las personas físicas, previa prueba
fehaciente de que ha existido dolo o fraude en su accionar.Este procedimiento tiene su
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principal fundamento basado en el principio de equidad y supone una excepción a la regla
de la responsabilidad limitada de los socios frente a las deudas de la sociedad. Esta figura
jurídica persigue poner fin a las prácticas ilícitas de quienes utilizan la sociedad para fines
distintos a los que fueron legalmente creadas.
El efecto del levantamiento del velo corporativo se determina con la decisión judicial que
adopte tal acción, es decir que establezca la imposición a los socios de responder por las
obligaciones contraídas frente a las deudas de la sociedad.El levantamiento del velo
corporativo, procede cuando se entiende que ha existió fraude y dolo por parte de los
accionistas al momento de la suscripción de un contrato.
Responsabilidad delosadministradoresygerentes.
Los administradores o gerentes tendrán a su cargo la gestión de los negociossociales, además
representarán a la sociedad, salvo que la ley, el contrato de sociedad o losestatutos sociales
atribuyan las funciones de representación a alguno o algunos de ellos oestablezcan cualquier
otra modalidad de representación para la actuación frente a terceros.
Las restricciones a los poderes o facultades de los administradores, gerentes yrepresentantes
establecidas en el contrato de sociedad, los estatutos sociales o en el acto dedesignación serán
inoponibles a los terceros, pero tendrán eficacia frente a los socios.
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