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CLASE 1 – 11/08/2017

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL (CPACF)

El CPACF se crea a través de la Ley N° 23.187. Este cuenta con tres Órganos:
1) Asamblea de Delegados
2) Consejo directivo
3) Tribunal de disciplina

A su vez existen 23 comisiones, las cuales se van incorporando comisiones de acuerdo a las necesidades del CPACF y de
los matriculados.

A raíz que se crea el Colegio y sus tres Órganos, es que se crea el Código de Ética. Quien se encarga de velar por su
cumplimiento es el Tribunal de Disciplina, quien además sanciona su incumplimiento. El Código desarrolla minuciosamente
los derechos y deberes del abogado.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 1º


El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley y
subsidiariamente, por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes que no resulten
derogadas por ésta.

La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y
ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.

REQUISITOS PARA MATRICULARSE


✓ Obtener el título de abogado
✓ Pagar el arancel para matricularse (actualmente es de $5.200)
✓ Realizar la jura. Acto por el cual formalmente se entrega la investidura de matriculado

REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO - LEY 23.187 - ARTÍCULO 2°


✓ Obtener el título de abogado
✓ Inscripción en la matricula. La credencial entrega carácter de letrado. [A]
✓ No encontrarse incurso en ninguna de las incompatibilidades.
✓ Domicilio. El abogado debe tener un domicilio en CABA [B]

[A] Nota: la matrícula federal se obtiene en la Cámara Federal, se paga una vez por una cierta cantidad de plantillas, se va a
la jura y eso es todo.
En el caso de que se pierda la matricula se lo podría llegar a tener como no compareciente al abogado. Por lo tanto, en este
caso, lo que se debe hacer es ir al Colegio, con el DNI y pedir una constancia de matriculado, la cual se debe pedir para
cada uno de las audiencias en las cuales se deba presentar ese día.
[B] Esto es a efectos de que el Colegio pueda ubicar geográficamente al abogado, esto no significa que deba atender en
ese domicilio.
El domicilio electrónico pasa a ser el CUIT del abogado. Esto no opera igual en CABA que en provincia, en este último está
el token con firma digital.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 2º


Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal se requiere:
a) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente.
b) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por
esta ley se crea. No será exigible este requisito al profesional que litigue ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación o ante tribunales o instancias administrativas, por causas originadas en tribunales federales o
locales en las provincias;
c) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.

INCOMPATIBILIDADES - LEY 23.187 - ARTÍCULO 3°


No puede ejercer la profesión del abogado:
x Todo funcionario público o miembro de las fuerzas.
x Los escribanos que se encuentren inscriptos como tales.
x El abogado jubilado.
x Los contadores no pueden ejercer como contadores y abogados en una misma causa. Caso distinto es el caso de
los martilleros que en Nación no pueden ejercer como martilleros y abogados al mismo tiempo.
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x Los funcionarios que se encuentren jubilados no pueden ejercer en su fuero hasta un plazo posterior a dos años
luego del cese.
x Aquellos profesionales que hayan sido suspendidos o excluidos de la matrícula.

Todos los funcionarios y magistrados pertenecientes al Poder Judicial pueden ejercer, siempre y cuando estén matriculados,
pueden ejercer como abogados en causas propias. Esto significa que pueden actuar como abogados cuando sean causas
contra ellos mismos, ascendientes, descendientes o cónyuge.
El Tribunal de Disciplina es el encargado de velar por el cumplimiento del código de ética y también la ley de ejercicio
profesional.

SANCIONES
1) Llamado de atención
2) Suspensión de la matricula
3) Exclusión de la matricula

RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO


Esta responsabilidad gira en torno a tres ámbitos, los cuales se interrelacionan:

¿Quién puede efectuar la denuncia en el Tribunal de Disciplina?


En principio cualquier persona que se haya visto afectada por el accionar del abogado (cliente, otro colega, entre otros)

DEBERES Y DERECHOS DEL ABOGADO – LEY N° 23.187 – CAPITULO II

LEY 23.187 - ARTÍCULO 5º


El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto
que se le debe.
Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta forma, el abogado
afectado tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse
sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente
norma, quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones.

El abogado no obtiene la investidura de magistrado, sino que se lo equipara al magistrado en cuanto al trato que tiene que
recibir. Esto es en cuanto a entidades del fuero judicial y administrativo.
Si esto no se cumple el letrado tiene la posibilidad de realizar la denuncia pertinente ante el superior jerárquico de la persona
de la cual recibió el maltrato.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 6º


Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes:
a) Observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte;

Cuando un abogado se matricula, se leda un compendio con las leyes más importantes de los abogados. Por lo tanto,
ningún abogado puede ejercer su profesión en contra de la CN.

b) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para
asesorar,

Se hace un sorteo para ejercer una representación o asesoramiento gratuito. Esto se hace porque el CPACF ofrece este
beneficio a la comunidad, para aquellos que no tengan recursos. Es decir, por el solo hecho de estar matriculado uno debe
ayudar al CPACF, ayudando a la comunidad, siendo la ayuda más que económica.
Esta representación es totalmente gratuita, por lo tanto no se debe acompañar el bono, de hecho, dentro de la demanda, en
algún apartado se va a manifestar que el abogado fue sorteado en el marco de la ley, por lo cual se solicita que se lo exima
del cumplimiento del bono. También cabe aclarar que no se le puede pedir ni un peso de adelanto al cliente.
Esto opera en el fuero Civil y en el Penal, es decir, en todas materias que no sean patrimoniales. Cuando la persona solicita
la representación gratuita, al abogado le va a llegar una carta para que manifieste que es mas de su agrado, si civil o penal,
sin excepciones. Una vez elegido, llega un sobre con la documentación del cliente para que se ponga en contacto con él.
Este vínculo se puede concluir, por ejemplo, si el cliente no se hizo presente, o que el cliente manifieste en el Colegio que no
le agrada el abogado, solicitando que se le asigne uno distinto.

c) defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita, a litigantes carentes de suficientes recursos;


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d) Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal;

El tema del estudio es para que geográficamente se notifique al abogado. La no notificación del cambio de domicilio al
Colegio se toma como una falta. Sin embargo, hoy en día, con el avance de la tecnología se maneja todo por celular o
correo.

e) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen como también la cesación o reanudación de
sus actividades profesionales;

Esto es tanto para el colega, para los miembros del Poder Judicial, como para el cliente de la contraparte.

f) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;


g) Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.

Se habla del deber de confidencialidad. Es decir, teniendo en cuenta el secreto profesional, el abogado no puede revelar
nada. Las excepciones la encontramos en el Código de Ética y son:
• Que el propio cliente autorice al abogado.
• Que el abogado lo utilice para su propia defensa.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 7º


Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los
siguientes:
a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no inferior a la que fijan las leyes arancelarias;

Acá es donde entra en juego la ley de honorarios profesionales. Esta ley establece que la labor del abogado es onerosa, por
lo tanto, si un abogado evacua una consulta, corresponde que le paguen.

b) Defender, patrocinar y/o representar judicialmente o extrajudicialmente a sus clientes;

Cada abogado tiene determinada exclusividad con su cliente. Esto quiere decir que si la persona tiene un abogado, ese
abogado es el que debe trabajar en la causa que fue consultado, por lo que ningún colega puede entrometerse.
Para que el cliente cambie de abogado, entre colegas deben darse aviso. Esta sustitución se informa al colega, por carta
documento o por el formulario de sustitución de patrocinio.
¿Qué ocurre si hay una causa paralizada? Se debe dar aviso al otro abogado. Lo que se puede hacer es buscar los datos
del otro abogado dentro del padrón.
c) Guardar el secreto profesional;
d) Comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren
privados de libertad;

Cuando se trata de aquellos clientes que se encuentran privados del a libertad, en este caso, el abogado debe tener
contacto con el cliente, ir hasta donde se encuentra detenido y tomar conocimiento de cuáles son sus intereses.

e) La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio.


En caso de allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella
al Colegio al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo
durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo.

El estudio del abogado tiene la garantía de que es inviolable, es decir, se puede allanar pero con el cumplimiento de un
procedimiento especifico. Dentro de ese procedimiento debe haber un miembro del Colegio que se haga presente.
El juzgado o quien vaya a efectuar el allanamiento debe dar aviso al Colegio para que vele por los derechos de su
matriculado. El aviso al Colegio se va a dar el mismo día, o en el mismo momento y se aguarda a que llegue el
representante del Colegio.
Este fiscalizador controla que en el allanamiento no se obtenga más de lo que se fue a buscar, porque acá está en juego el
secreto profesional. Es decir, no se puede secuestrar la computadora del abogado, el celular, pendrive u otras cosas, pero si
se puede mirar en el momento sin llevarse algo que no corresponda.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 8º


Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su
profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan
encomendado, y asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que
existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquellas informaciones de carácter
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estrictamente privado y aquellos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal.
En estos casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.

Este artículo establece que los abogados tienen acceso a todos los archivos y documentos de entidades de carácter público,
esto no obsta que se deba pagar por el mismo. La excepción a esto es que esa información sea sensible. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con las entidades privadas.
En idéntico sentido se manejan las causas judiciales, salvo las causas de familia, dado que en estas depende según la
sensibilidad del caso.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 9º


En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los
informes que éste requiera de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se
hallare la causa.
Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al
momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se
consideran hábiles las veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es
requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

Establece algo similar al artículo 8° pero en relación a las dependencias policiales y organismos de seguridad.

LEY 23.187 - ARTÍCULO 10º


Queda expresamente prohibido a los abogados:
a) Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos;

No se puede ser abogado del actor y del demandado en la misma causa. Esto no quita que el demandado, posteriormente
contrate al abogado para que lo represente en una causa similar pero con distinto actor.

b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de
cualquier instancia, secretario o representante del ministerio público;

El funcionario que intervino desde el Poder Judicial en una causa, posteriormente no puede ser el letrado que represente a
alguna de las partes.

c) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados ejerzan actividades propias de la
profesión;

La sanción no es a la persona que hace uso, sino al letrado que permite que se utilice su firma.

d) Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el
ejercicio profesional;

Es todo aquel que lleva un cliente y recibe una comisión. Obviamente que aquel recibe la comisión no será sancionado, sino
que la sanción recaerá sobre el letrado.
e) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o
que atenten contra la ética profesional;
f) Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos.

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CLASE 2 – 18/08/2017

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
JURISDICCIÓN
Es una función del Estado delegada en un juez, para que esta persona dirima un conflicto.

FUNCIÓN JUDICIAL
Es una función otorgada por la CN (articulo 18) al Poder Judicial, la cual es ineludible para el Juez, es decir, el juez no puede
dejar de resolver cualquier conflicto sometido a su decisión, bajo ningún pretexto.
Esta función no puede ser dejada de lado porque el juez garantiza la paz social, porque todas las situaciones nuevas que se
presentan es el juez quien no debe dejar de resolverlas, aun cuando eso no esté legislado, porque el Poder Legislativo viene
muy atrasado en cuanto a las leyes.

COMPETENCIA
Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o Tribunal para ejercer sus funciones con respecto a un lugar
establecido de una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.

Clases de competencia:
a) TERRITORIO. Se trata de la jurisdicción en base al territorio. Nuestro pais se divide en circunscripciones
territoriales, y en cada una de ellas hay jueces y esos jueces son los que van a intervenir en esos procesos que se
den en sus territorios, salvo determinados casos en los que se pueda elegir.
b) MATERIA. Cada vez más, tanto los jueces como los abogados se especializan mas en un tipo de derecho, y esto
sucede porque justamente cada vez en nuestra sociedad hay mas variantes y cuestiones a analizar en cada una de
las materias, es por eso que los abogados deben tener un conocimiento muy actualizado de las materias.
c) CUANTÍA. Acá se habla del monto del reclamo.
d) GRADO. Esto se trata de que un juez de primera instancia no puede resolver una cuestión sometida a través de una
apelación, tiene que entender el superior jerárquico.
e) PERSONA. Es la prevista por la CN, todo lo respectivo a los embajadores, entre otros.

De acuerdo al proceso que iniciemos tendremos un juez natural, pero tenemos excepciones.
x ACUMULACIÓN
Se habla acá de acumulación de acciones. Como bien sabemos tenemos tres elementos (sujeto, objeto y causa), la
acumulación se da cuando hay al menos dos de esos elementos que son comunes. Es decir, por ejemplo se trata de la
misma causa, la misma pretensión por el mismo hecho, o bien cuando es el mismo elemento subjetivo el que es común
(generalmente es la persona demandada).
La acumulación de acciones lo que hace es que todas esas causas las entienda un mismo juez, lo cual se hace para que no
haya sentencias contradictorias. Generalmente el juzgado que previno, es el que se queda con todos los expedientes.
x CONEXIDAD
Cuando los expedientes tienen dos elementos en común, el que siempre queda afuera es el objeto. Siempre hablamos de la
misma relación jurídica, el mismo hecho, de las mismas partes, pero no del mismo objeto. Acá también hay peligro de
sentencia contradictoria. Ejemplo: ejecución de alquileres y desalojo. Tenemos dos tipos de conexidad:
o RELEVANTE: aquella donde la cosa juzgada de un expediente, genera cosa juzgada en el otro y viceversa.
o INSTRUMENTAL: lo que hay en un expediente sirve para resolver otro pero no crea cosa juzgada, ni peligro
de sentencias contradictorias. Lo que se hace es pedir el expediente al otro juez, para verlo, dictar sentencia
y luego se devuelve.
x FUERO DE ATRACCIÓN
Se da en los procesos de sucesiones y concursos y quiebras. Estos procesos a todas las causas, porque son procesos
universales en los cuales se debate por ejemplo la composición de todo un patrimonio, se está liquidando todo un
patrimonio, es decir, todas esas causas que de alguna manera podrían condicionar la repartija de esos bienes, van a ir a
tramitar ante el juez de la sucesión o del concurso y la quiebra.
x PRÓRROGA TERRITORIAL
Acá se trata siempre del territorio. ¿Cuándo pueden prorrogar la competencia las partes? Cuando solamente sea de índole
patrimonial y no esté en juego el orden público (todas aquellas normas que no son transables por las partes). La prorroga
puede ser voluntaria o tacita:
o VOLUNTARIA: las partes establecen que juez de que territorio va a ser quien decida esa cuestión.
o TACITA: cuando una de las partes demanda, la otra responde a esa demanda y no impone ninguna
excepción de incompetencia. Es decir, las dos partes consienten la jurisdicción del juez.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

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EL PODER JUDICIAL
Una de las funciones indelegables del Estado es la jurisdiccional, es decir, la de administrar justicia.

La jurisdicción es el poder público que una rama del gobierno ejerce, de oficio o a petición del interesado, instruyendo un
proceso, para esclarecer la verdad de los hechos que afectan el orden jurídico, actuando la ley en la sentencia y haciendo
que esta sea cumplida.

La justicia tiene un doble orden judicial: la justicia nacional y la justicia provincial (o local); esta última tiene conocimiento
en todas aquellas cuestiones de derecho común y normas locales que caigan bajo su jurisdicción.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (CJSN)


Es el órgano cabeza del Poder Judicial, con asiento en CABA. Se encuentra compuesta por siete jueces, uno de ellos es el
Presidente, y tiene a su cargo la representación del tribunal en todas sus relaciones, con otros poderes o en actos
protocolares.

Ejerce la superintendencia de todos los tribunales inferiores. Y entiende de forma originaria y exclusiva en:
✓ Cuestiones planteadas entre dos o más provincias;
✓ Causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público;
✓ Causas concernientes a embajadores y otros ministros diplomáticos;
✓ Asuntos civiles entre una provincia y algún vecino de otra;
✓ Asuntos civiles entre una provincia y ciudadanos extranjeros
✓ Causas suscitadas entre una provincia y un Estado extranjero.
PROYECTO ≠ MEMORÁNDUM
Proyecto es una resolución de un conflicto que normalmente es aceptada por los ministros. El memorándum es un resumen
de todo el expediente, de toda la jurisprudencia nacional que hay sobre el tema, de toda la doctrina y de toda la doctrina y
jurisprudencia extranjera más conocida.

PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA


En el Poder Judicial existen juzgados de primera instancia, a cargo de un juez y un secretario; y tribunales de segunda
instancia, integrados por tres jueces de sala, llamados Cámaras de Apelaciones. Entonces, las resoluciones dictadas por los
jueces de primera instancia, son revisadas por los jueces de segunda instancia.

- Primera instancia
Comienza con el sorteo de la demanda y culmina cuando el expediente se encuentra en estado de dictarse sentencia.
- Segunda instancia
Comienza cuando se concede el recurso de apelación contra una resolución judicial y analiza si la misma es ajustada a
derecho.

EL JUEZ
Es la autoridad máxima de un juzgado unipersonal; de una sala de la Cámara de Apelaciones, junto con sus otros pares; o
de la CSJN. El juez no solo acerca a las partes durante la contienda, sino que también tiene un rol activo no restringido por
el principio dispositivo de las partes.

1. Deberes del juez (COMPLETAR CON ARTICULO 34 CPCCNN Y LEY 26589 ARTICULO 52)
a. Funcionales
i. Independencia
ii. Imparcialidad
iii. Decoro
iv. Diligencia
b. Legales
i. Juramento
ii. Residencia
iii. Asistencia al despacho
iv. Ausencia de incompatibilidades
c. Procesales
i. Dirección. El juez debe aplicar los principios procesales, sobretodo el de economía procesal y el de
concentración, para que todos se realicen en el mismo momento.
ii. Resolución (plazos). Resolver las cuestiones que se sometan a su decisión en los plazos que fija
la ley.
iii. Ejecución. Tiene el deber de ejecutar la sentencia que dicte. Puede dictar todas las medidas
cautelares que hagan falta hasta que se dicte la sentencia.
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iv. Concentración (actos procesales)
v. Economía procesal.

2. Facultades disciplinarias (COMPLETAR CON ARTICULO 35 CPCCN)


Para mantener el bien orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:
3. Facultades ordenatorias e instructorias (COMPLETAR CON ARTICULO 36 CPCCN)
a. En cuanto al proceso.
b. En cuanto al sujeto. El juez no solo se va a quedar para integrar la litis con aquellas personas a las que
demande el actor, si no que puede citar a juicio a todas aquellas personas que sean necesarias para dictar
una sentencia útil.
Un tercero procesal es alguien que no tiene un interés inmediato en el proceso pero es alguien contra
quien se puede reclamar ese derecho.
c. En cuanto al pleito.
4. Sanciones conminatorias (astreintes)
Los jueces pueden imponer el pago de sumas de dinero por cada día de incumplimiento de sus decisiones.
5. Competencia
Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer sus funciones con
respecto a determinada categoría de asuntos o durante determinada etapa del proceso.

La competencia puede ser clasificada en:


• Relativa o absoluta: según que admita o no ser prorrogada o renunciada por las partes.
• En razón de las personas
• En razón de la materia
• En razón del territorio
• En razón del valor.

Esto es importante porque al iniciar una demanda y verificar la competencia, se ha de tener en cuenta tanto la naturaleza de
la pretensión que se intenta deducir, como la cuantía (monto), contra quienes se la está interponiendo y en qué lugar debe
presentársela. A su vez, se debe tener en consideración la ley vigente al momento de iniciar el proceso.

El juez debe pronunciarse sobre su competencia, al recibir la demanda, si fuere manifiesta su incompetencia.

a. Competencia federal
Corresponden a la CSJN y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y la decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la CN y por las leyes de la Nación.

b. Competencia ordinaria
Se puede dar el caso del desplazamiento de la competencia, como se da en el caso del fuero de atracción que ejercen los
juicios universales respecto de aquellas causas que se inicien en contra del patrimonio que se halla en juego en esas
actuaciones.

La causa por la cual se justifica la existencia de ese desplazamiento es la subordinación de unas actuaciones a otras,
llamadas “principales “así como también razones de economía procesal y seguridad jurídica, evitando pronunciamientos que
puedan ser contradictorios.

c. Prorroga expresa o tácita de la competencia


La prórroga es la voluntad de las partes, reconocida por la ley, para alterar las reglas de competencia. La prórroga puede
ser:
i. Expresa: cuando surja escrita en algún convenio.
ii. Tácita:
1. Actor: cuando al interponer la demanda, renuncia implícitamente al juez, aceptando la
competencia de otro que resultaba incompetente
2. Demandado: cuando al contestar la demanda no oponga la pertinente excepción.

d. Indelegabilidad de la competencia
La competencia no podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a jueces de otras localidades la realización de
determinadas diligencias. Se establece además la prohibición de que los jueces puedan delegar su jurisdicción y
competencia, pues es a ellos a quienes la ley otorgó esos atributos, y cualquier intento de delegación carecería de
virtualidad.

e. Planteo de incompetencia
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Surge cuando se le desconoce a un órgano judicial la facultad de intervenir en determinado proceso, o cuando dos o más
órganos judiciales declaran carecer de dicha facultad.

Tenemos dos vías procesales:


i. Declinatoria: cuando el demandado o el reconvenido se presentan ante el juez que está
entendiendo en las actuaciones y le niegan la competencia para ello.
ii. Inhibitoria: cuando el demandado se presenta ante el juez que estima que debe entender en las
actuaciones y le solicita que se declare competente y le pida al magistrado que está tramitando
dicha causa que se abstenga de seguir entendiendo.

6. Recusación
Cualquiera de las partes litigantes puede recusar a un juez, para oponerse a que siga interviniendo y el expediente pase al
siguiente juez en turno del mismo fuero. Existen dos formas de pedir la recusación:

a. RECUSACIÓN SIN CAUSA


i. Oportunidad para oponerla
1. Actor: puede oponerla al entablar la demanda o en su primera presentación.
2. Demandado: en su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda.
ii. Forma de deducirla
Mediante un escrito que se presenta ante el juez recusado.
iii. Tramite posterior
Cuando es recusado un juez de primera instancia, este se inhibe de seguir actuando y pasa las
actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que le siga en el orden del turno.

b. RECUSACIÓN CON CAUSA (Articulo 17 CPCCN)


Se trata de circunstancias que ponen en duda la imparcialidad exigida a los jueces. La parte que piensa que puede resultar
afectada por este motivo puede oponer la recusación expresando la causa y acreditándola por medios idóneos.
i. Oportunidad para oponerla
Si la causal existía al momento de promover la demanda o de contestarla, debe ser interpuesta
entonces. Pero si la causal es sobreviniente, habrá que deducirla dentro de los cinco días de haber
llegado aquella al conocimiento del recusante, y antes de quedar al expediente en estado de
sentencia.
ii. Forma de deducirla
Se la deduce mediante escrito, que deberá expresar las causales invocadas para recusar al juez. Se
la presenta ante el juez recusado, y debe contener el ofrecimiento de toda la prueba de que intente
valerse para acreditar las causales.
iii. Tramite posterior
Dos posibilidades:
1. Rechazo in limine
Cuando no cumpla con todos los requisitos de oportunidad y forma, la recusación será
desechada por el tribunal competente.
2. Informe del magistrado recusado
Si es un juez de primera instancia, se realizara un informe sobre la imputación, pudiendo
reconocer los hechos alegados, o bien negarlos. A su vez, se deberá elevar, junto con el
pedido, a la Cámara de Apelaciones, dentro de los cinco días.

c. Resolución. Efectos.
Si el pedido de recusación es para un juez de primera instancia, lo resuelve la Cámara de Apelaciones; si es para un juez de
la Cámara, lo resuelve el propio Tribunal, formado por los restantes miembros hábiles; y si es para un juez de la CSJN, lo
resuelve el resto de los miembros hábiles.
En el caso de que el recusado haya reconocido los hechos imputados, se lo separa del cargo y el expediente pasara al juez
que sigue en el orden del turno o al subrogante real.
Si el recusado niega los hechos, la Cámara o la CSJN, recibirá el incidente a prueba por diez días; cada parte no podrá
ofrecer más de tres testigos.
Una vez admitida la recusación, el expediente principal quedara radicado: ante el juez subrogante; o ante el resto de los
miembros hábiles de la Cámara o de la CSJN.

d. Recusación maliciosa
Desestimada una recusación con causa, se le aplica al recusante una multa, si aquella es calificada como maliciosa por la
resolución respectiva.

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7. Excusación
Cualquier juez puede excusarse de seguir interviniendo cuando se da alguna de las causales enumeradas por el artículo 17
del CPCCN, o cualquier otra fundada en motivos graves de decoro o delicadeza.

a. Tramite posterior
El juez dicta resolución excusándose, y el juicio pasa al siguiente juez de turno.
Si este nuevo juez entiende que no corresponde la excusación, forma incidente y lo remite al tribunal de alzada, para que
resuelva si debe seguir este o volver al primero.
Si el nuevo juez acepta la recusación, el expediente queda radicado en su juzgado, aun cuando las causas desaparezcan
posteriormente.

EL SECRETARIO
Algunas de sus funciones son: (Articulo 38 CPCCN)
✓ Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales
✓ Conferir vistas y traslados
✓ Dirigir las audiencias testimoniales que toma por delegación del juez
✓ Devolver los escritos presentados fuera del plazo

EL MINISTERIO PÚBLICO
Es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de
la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

1. Composición
Está compuesto por el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Publico de la Defensa.

2. Inmunidades
Los magistrados del Ministerio Publico gozan de las siguientes inmunidades:
a. No podrán ser arrestados (salvo que sean sorprendidos en algún delito).
b. Están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales.
c. No podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

3. Funciones del Ministerio Publico (Articulo 25 CPCCN)


a. Representar y defender el interés público;
b. Promover la acción civil en los casos previstos por la ley;
c. Velar por la observancia de la CN;
d. Velar por el cumplimiento del debido proceso legal; […]

MINISTERIO DE LA DEFENSA (completar con filminas)

ABOGADO DEL NIÑO


Es un abogado que puede contratar un menor para que defienda sus derechos (porque hay intereses contrapuestos con los
padres). El Código tiene un criterio a partir del cual analiza si puede intervenir un menor o no en un proceso, que es el de la
madurez progresiva. Es decir, depende del menor y de su interés.
El niño debe tener una madurez suficiente como para entender lo que está reclamando, que lo reclama contra sus padres y
que los padres deberán pagar los honorarios de ese abogado que contrato. El elemento esencial para que intervenga es que
debe haber intereses contrapuestos con los padres, caso contrario, los que intervienen en representación del menor son los
padres, salvo que tenga más de 16 anos y siempre dependiendo el caso.

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CLASE 3 – 25/08/2017

MEDIACION

CONCEPTO
La mediación es un proceso no adversarial, previo y obligatorio a todo proceso judicial (regulada por la Ley N° 26.589), en el
cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. Es decir, la
mediación es un espacio amistoso con distintas reglas de juego a las de un juicio, donde las partes que tienen un conflicto
son las protagonistas y no sus abogados (más allá de que su asistencia es fundamental y obligatoria).
En la mediación se trabaja a partir de los intereses de las partes (necesidades, prioridades, temores); mientras que en el
proceso judicial se trabaja en base a pruebas y derechos.
Si no se cumple con esta instancia, una vez que se inicie la acción el juez puede pedir que primero se cumpla con el
requisito de mediación previa. Si se arriba a un acuerdo, el mismo va anexado (no se redacta en el cuerpo del formulario,
donde solo se deja constancia de que se llego a un acuerdo). Además, los acuerdos son tantos como partes existan.

Ese acuerdo tiene fuerza de sentencia, por lo tanto, ante el incumplimiento se inicia la ejecución. El articulo 500 del
CPCCN establece que la mediación tiene fuerza de sentencia siempre y cuando se encuentre certificada por el Ministerio de
Justicia, aunque hoy en dia solo se certifican por oficio judicial.

SUJETOS
✓ Actor: requirente
✓ Demandado: requerido

MEDIACION OFICIAL Y PRIVADA


Nos encontramos con dos tipos de mediación (oficial y privada), son virtualmente iguales durante su desarrollo, con las dos
se cumple el requisito de la mediación prejudicial obligatoria, pero la diferencia radica en la manera de elección del
mediador.

A) Publica/oficial
Es la que directamente se sortea en Cámara. Si bien la solicita el requirente, el mediador es elegido por la Cámara, y sale
sorteado también el juez que va a entender la cuestión. En este tipo de mediación se puede notificar por cedula (lo que
puede abaratar los costos).

B) Privada
Es el requirente quien elige al mediador. El mediador notifica al requerido por carta documento. Tiene que abonar bono, y
gastos el requirente, en esa notificación el requerido puede utilizar el derecho de opción (se le coloca una lista con 5
mediadores donde pude elegir cualquiera de ellos que haya elegido el requirente). Si el requerido hace derecho de opción y
elige a otro, volvemos al punto 0. El requerido debe recibir la notificación tres días antes de la audiencia. El mediador
hace el seguimiento del envió.

EL MEDIADOR
Se trata de un abogado matriculado en el Ministerio de Justicia, que recibe capacitación y rinde un examen para ser
mediador.
Es ese tercero arbitral ajeno a la partes, técnicamente especializado, que va a trabajar con ellas en la búsqueda de un
acuerdo sensato y equitativo que resuelva su controversia. Su papel será objetivo, es decir, tratara de acercar a las partes,
trabajando sobre el conflicto y buscando una solución; pero en ningún momento podrá asesorar a las partes.

1. Requisitos para ser mediador


Dentro de los requisitos para ser mediador podemos nombrar:
a. Estar matriculado en el Colegio Profesional de la jurisdicción donde desempeñara como mediador
b. Acreditar con un certificado la capacitación básica exigida.
c. Aprobare el examen de idoneidad.

2. Excusación y recusación
El mediador debe excusarse por las mismas causales que debe excusarse un juez. Por ejemplo:
a. Parentesco por consanguinidad con algunas de las partes o sus letrados
b. Juicio pendiente con alguna de las partes
c. Amistad que quede manifiesta con alguna de las partes

Cuando el mediador hubiere sido propuesto por el requirente y se excusa, debe ser reemplazado por quien le sigue en el
orden de la propuesta hecha a la otra parte.
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Las partes pueden recusar a un mediador por las mismas causales por las que este debe excusarse, y deben hacerlo dentro
de los cinco días de conocida la designación.
En las mediaciones oficiales se practicara un nuevo sorteo inmediatamente. Mientras que en las mediaciones privadas el
recusado será reemplazado por quien le sigue en el orden de la propuesta hecha a la otra parte.
Uno de los deberes del mediador es no asesorar ni patrocinar a ninguna de las partes intervinientes en los procesos de
mediación en los que hubiere intervenido hasta pasado un año de su baja forma del Registro Nacional de Mediación.

3. Sanciones disciplinarias
Las sanciones pueden ser:
a. Llamado de atención
b. Advertencia
c. Suspensión de hasta un año en el ejercicio de su actividad como mediador
d. Exclusión de la matricula

Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional, y se graduaran según la seriedad de
la falta cometida. A su vez, cabe destacar que las acciones disciplinarias prescriben a los dos años de producidos los
hechos que autoricen su ejercicio.

HONORARIOS DEL MEDIADOR


Existe actualmente libertad para que el mediador fije sus honorarios sin sujeción a escala alguna, de común acuerdo con el
requirente. El mediador cuenta con honorarios previsionales, y otros que iran variando de acuerdo al monto del litigio; sin
embargo nunca puede superar el tope máximo de $45.000.

PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACION

1) Supuestos excluidos
El principio general establece la mediación con carácter obligatorio y previa a todo proceso judicial. Lo que es opcional
es permanecer en la mediación para conversar y explorar soluciones.

No será obligatorio el procedimiento de la mediación prejudicial cuando se trate de:


a. Acciones penales;
b. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación patria potestad y adopción;
c. Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o CABA o sus entidades descentralizadas
sean parte;
d. Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación
Cabe destacar que eximir de la obligatoriedad es distinto a prohibir la mediación, es decir, sigue siendo opcional concurrir a
ella, y muchas veces será altamente recomendable.

El artículo 6 de la Ley Nº 26.589 fija en qué casos es optativa la mediación, que son en los desalojos y en los procesos
ejecutivos. Es decir, no se requiere pero puede hacerse, porque el acuerdo de la mediación tiene efecto de sentencia.

LEY 26.589 - ARTICULO 6º - APLICACIÓN OPTATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL


OBLIGATORIA.
En los casos de ejecución y desalojos el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria será optativo para el
reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía.

2) Principios
a. Imparcialidad del mediador
b. Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto
c. Igualdad de las partes
d. Consideración especial de los intereses de los menores
e. Confidencialidad de la información divulgada por las partes

En cuanto a la comunicación entre las partes es imprescindible que estas se encuentren presentes, porque son las
protagonistas del procedimiento. Las personas jurídicas siempre necesitan actuar por medio de un representante.
La ley de mediación establece la obligatoriedad de pasar por ese proceso antes de iniciar acciones legales.
La permanencia de las partes en una mediación es voluntaria y libre, pudiendo a cada instante decidir si se quedan o dan
por cerrada la misma.

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En la mediación debería existir un compromiso de trabajar juntos (y no enfrentados) para salir juntos del problema. Además,
todas las cuestiones debatidas en una mediación gozan de protección de confidencialidad.
Toda persona asistente a una audiencia de mediación debe constar en las actas y le alcanza el deber de confidencialidad.
Este deber cesa por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron, y cuando se necesita evitar la comisión de un
delito o, si este se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.
La neutralidad del mediador equivale a la equidistancia que debe guardar entre una y otra parte, ya que no puede estar a
favor o en contra de ninguna parte.
De advertirse una pérdida de neutralidad en un mediador es responsabilidad de los letrados asistentes poner esto de resalto
y decidir si proseguir la mediación con dicho profesional y organizar otra nueva con otro mediador.

3) Mediación oficial
En los casos en que la mediación es obligatoria, se puede elegir entre sortear al mediador o proponer alguno conocido en
cuyas destrezas y responsabilidad confía. En el caso de organizar la mediación como oficial:
1. Iniciar el trámite ante la mesa general de entradas de la Cámara del fuero que corresponda. La constancia
del depósito debe ser firmado por la parte y por el letrado, si fuera patrocinante, o por el letrado apoderado,
adjuntando una copia del poder.
2. En la mesa general de entradas se sortean el juzgado interviniente, los funcionarios del Ministerio Publico y
el mediador.
3. Serán devueltos al presentante dos ejemplares del funcionarios, debidamente intervenidos, uno de esos
ejemplares quedara allí y el otro será remitido al juzgado para el momento en que se presenten algunas de
las actuaciones que pudieran derivar de la mediación.
4. Con dos ejemplares del formulario y el comprobante de pago del arancel, el reclamante se presentara dentro
del término de CINCO días hábiles. Si se excede ese plazo, se deberá pagar nuevamente el arancel y pedir
la re adjudicación de ese mismo mediador en la mesa general de entradas.
5. Presentado el formulario con los datos ante el mediador, deberá abonarle los gastos administrativos y los
gastos de cada notificación, según el medio elegido.
6. El mediador se quedara con uno de los ejemplares y devolverá el otro, con su firma y sello, al presentante.
7. El mediador fijara fecha de audiencia dentro de los diez días hábiles de haber tomado conocimiento de su
designación, y la comunicara por algún medio fehaciente, al menos con tres días hábiles de anticipación,
contados desde la fecha de notificación.

Nota: en caso de ser una mediación oficial, la notificación se puede hacer mediante la cedula que se designa con la
letra “M”.

MEDIACION PRIVADA
Las partes, de común acuerdo, o el reclamante en forma unilateral, eligen mediadores, entre aquellos habilitados por el
Ministerio de Justicia, para someterse a dicho proceso. Son los abogados quienes deciden como elegir y a quien proponer
como mediador.
Se abona un arancel en la cuenta del Ministerio de Justicia en el BNA, y la constancia de ello es presentada al mediador
elegido.
Dicho acuerdo debiera formularse por escrito y firmado por los abogados y sus clientes, si estos actúan por derecho propio,
asumiendo el compromiso de concurrir ante las audiencias que el mediador elegido oportunamente fije.

LEY 26.589 - ARTICULO 16


Designación del mediador. La designación del mediador podrá efectuarse:
a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen al mediador por convenio escrito;

Cuando el mediador es elegido por el requirente, este comunica al requerido el nombre del propuesto, y una lista de
mediadores, no menor a cuatro, por un medio fehaciente, indicando el domicilio constituido por el requirente.
El requerido puede guardar silencio a dicha propuesta, en ese caso queda aceptado el designado en primer término;
también puede elegir otro mediador de la lista enviada debiendo notificar al requirente al domicilio constituido a tal efecto en
la notificación de la propuesta, dentro del quinto día de notificado de la misma.
Si son varios los requeridos, deben unificar la elección, y si no se lograse conformidad, el requirente elige directamente el
mediador del listado propuesto; de igual manera sucede ante el silencio de aquel o aquellos.
Si el requirente no lograra notificar al requerido, podrá elegir directamente un mediador de la lista oportunamente ofrecida en
su notificación frustrada.
La mediación se desarrollara básicamente como la oficial, excepto que las notificaciones no podrán ser cursadas mediante
cedula dirigida a la Oficina de Notificaciones, sino que se lo hará por otro medio fehaciente.

PROCEDIMIENTO COMUN

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Las audiencias se harán en día hábiles, salvo acuerdo en contrario, y en las oficinas del mediador, salvo que no fuera
posible hacerlo en ese lugar.
A partir de la última notificación al requerido, se dispone de un plazo de 60 días corridos en la obligatoria, y de 30 días
corridos en la opcional o voluntaria, dentro de la cual debe desarrollarse la mediación. El mediador puede convocar a las
partes a tantas audiencias como sean necesarias.
En cada audiencia, el mediador puede sesionar en forma conjunta o separada con cada parte y su letrado. La asistencia
letrada es indispensable y obligatoria y se tiene por no comparecida a la parte que concurre sin dicha asistencia. Además
cuando una persona jurídica actúa por apoderado, este debe traer copia para la carpeta del mediador.
Cuando alguna de las partes no concurre y no comunica causas justificada alguna, debe pagar una multa cuyo monto es
equivalente a un 5% del sueldo básico de un juez nacional de primera instancia. Si la requirente incomparece sin justificar su
ausencia, debe reiniciar el procedimiento de mediación perjudicial obligatoria.
Si se llega a un acuerdo, se labra el acta correspondiente con tantos ejemplares como partes haya, más uno que retiene el
mediador, donde constan los términos del pacto, las firmas de las partes, de sus letrados y del mediador. Para ejecutar el
acuerdo, el interesado debe certificar, primero, la firma del mediador por ante el Ministerio de Justicia.
Cuando no se llegue a un acuerdo, a fin de presentarla junto con la demanda, el acta de cierre de mediación debe
contener los requisitos del artículo 3 de la ley respectiva.
La mediación caduca transcurrido un año desde su cierre, sin que se haya iniciado el proceso judicial correspondiente.

ROL DEL ABOGADO ASISTENTE


Este proceso no adversarial confía en la propia capacidad de las partes para ir encontrando la mejor solución posible. Si
bien el mediador es el director del proceso, no resuelve ni aconseja como solucionar el conflicto, como así tampoco
confronta nunca a los abogados asistentes.
Las partes que van a una mediación deben saber que ambas han de trabajar juntas comunicando sus prioridades, sus
necesidades, escuchando realmente las del otro, analizando opciones y eligiendo las mejores fórmulas de mutuo beneficio.
Para trabajar colaborativamente es necesario soltar la actitud adversarial que suelen tener las partes y sus abogados, esto
es, de ver y tratar a la otra parte como su enemigo.
En la mediación los protagonistas son las partes requirente y requerido, debiendo los abogados que asisten a las mismas,
adoptar una actitud de atención y colaboración, mas deberán abandonar la actitud protagónica que suelen adoptar
normalmente cuando defienden los derechos de terceros. Es decir, están allí para brindar el marco legal y para ayudar a sus
clientes a encontrar la fórmula que mejor satisfaga sus principales intereses.
La tarea del abogado consiste en reunirse con su cliente para asesorarlo sobre el proceso de mediación en sí y para analizar
junto a él sus propias necesidades y las alternativas que tiene, en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo
negociado.

MEDIACION PARA PERSONAS SIN RECURSOS


Toda mediación genera costos y honorarios, la nueva normativa expresamente prevé la mediación gratuita para personas
sin recursos económicos suficientes.

MEDIACION FAMILIAR
La mediación familiar es una especialidad dentro del mundo de la mediación. El superior interés de un niño es un principio
que deber ser colocado por encima de las necesidades de sus progenitores.
Quedan incluidas dentro de la mediación familiar prejudicial obligatoria, todas las cuestiones patrimoniales derivadas de
estas.
El mediador familiar necesita de capacitación específica.
Si el mediador toma conocimiento de alguna circunstancia que está poniendo en grave riesgo la integridad física o psíquica
de las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por concluida la mediación con total independencia de la opinión de
las partes.
Cuando los intereses de los menores o incapaces se encuentren afectados, el mediador está obligado a poner esto en
conocimiento del Defensor de Menores en turno.

CADUCIDAD Y PRESCRIPCION
Se suspende desde la fecha de imposición al requerido y esto es, normalmente, la fecha de la carta documento enviada por
el requirente notificando la lista de ocho mediadores, o desde la fecha de la celebración de la primera audiencia de
mediación, lo que ocurra primero.

NEGOCIACION

CONCEPTO
Es un encuentro de dos o más partes que van a tratar de encontrar una solución a su conflicto.

METODO DE NEGOCIACION DE HARVARD


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Consiste en decidir los problemas, según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un regateo. Este método sugiere que
se busquen ventajas mutuas siempre que sea posible y que el conflicto de intereses debe resolverse con base en un
criterio justo.
Un acuerdo es sensato cuando dentro de lo posible satisface los intereses legítimos de ambas partes.

El método de negociación según posiciones puede ser duro o suave:


• SUAVE. Una negociación suave se da cuando las partes son amigas, el objetivo es lograr un acuerdo, cuando se
confía en los otros, se hacen ofertas, se da a conocer la última posición, se insiste en lograr un acuerdo, se trata de
evitar el enfrentamiento, y se cede ante la presión.
Las partes se comportan en forma amistosa y ceden ante la presión de la otra. Se elabora a partir de la posición de
cada una de las partes pero en un clima acorde que no exista rivalidad, existen concesiones, pero no obstante eso
no es del todo beneficioso para los intereses de las partes.
• DURA. Una negociación será dura cuando las partes son adversarios, el objetivo es la derrota, se desconfía de los
otros, amenaza, engaña respecto a su última posición, y aplica presión.
Si la negociación es dura, el acuerdo al que se arriba va a ser ineficiente porque las partes se ven como rivales una
de otra. En este caso no existe dialogo y seguramente no sea beneficiosa para ninguno de los dos. Es decir, cuando
se adopta esta postura existe desconfianza entre las partes.

El Proyecto de Negociación de Harvard desarrolla una alternativa, un método para producir resultados prudentes, en forma
eficiente y amistosa.

1) Elementos
1. Personas. Se debe separar las personas del problema. Los participantes deben verse a sí mismos
trabajando en común para resolver el problema y no atacándose mutuamente.
2. Intereses. Se debe concentrar en los intereses y no en las posiciones.
3. Opciones. Antes de intentar ponerse de acuerdo sobre la única solución correcta, se deben inventar
opciones de beneficio mutuo.
4. Criterios. Las partes deben entender que no son amigos ni adversarios, sino que están solucionando un
problema. El objetivo no es lograr el acuerdo ni la victoria, sino que es lograr un resultado sensato, en forma
eficiente y amistosa.
2) Características
a. Intereses. Es un método con base en los intereses. Es mejor negociar con base en intereses y no en
posiciones. Esos intereses se encuentran rodeados de situaciones económicas, personales, relaciones
personales, situaciones laborales. Es aquello que quiere alguien, detrás de las posiciones de las partes que
se encuentran sus necesidades, deseos, esperanzas y temores
b. Alternativas. Son las posibles acciones que tiene cada parte. Son las cosas que una parte o otra puede
realizar por cuenta propia sin necesidad de que la otra esté de acuerdo.
c. Opciones. Son las ideas que surgen de ambas partes, del trabajo conjunto, en la mesa de negociaciones,
ambas partes deben crear muchas opciones y luego elegir las más convenientes, que pondrán fin al
conflicto.
d. Comunicación. Es fundamental entre las partes, para llegar a un acuerdo. Esta comunicación requiere que
se maneje información. Se debe mostrar sensibilidad y comprensión al hablar y al escucharse las partes. Es
muy útil dar a conocer los intereses, él para que uno reclama algo, y el por qué no puede darse o aceptarse
lo pretendido.
e. Compromiso. Al acuerdo se llega en la medida en que las partes se comprometan con el proceso de
negociación en sí, y el resultado sea satisfactorio y se pueda cumplir. Efectivamente las partes basadas en
el principio de la buena fe, se comprometen a realizar actos para llevar adelante la negociación y acuerdo
que han celebrado.
f. Legitimidad. Son los criterios objetivos de razonabilidad que las partes van a elegir y utilizar para
seleccionar las opciones y llegar al acuerdo.
g. Relaciones. La relación de trabajo o la relación comercial entre las partes, debe ser cuidada y tal vez deba
ser recompuesta a lo largo de la negociación, para posibles negociaciones futuras. De esta forma se genera
un vinculo entre ambas partes que hará que ese acuerdo sea efectivo, pero para que ese acuerdo sea
efectivo hay que reunir todos los “ingredientes” y hacerlo de forma colaborativa.

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CLASE 4 – 01/09/2017

HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales son la remuneración que van a tener los abogados como profesionales liberales. Estos
pueden establecerse por convención (contrato), o bien pueden ser regulados judicialmente (el juez)

La ley de honorarios fija como plazo máximo para su pago 30 días corridos.

HONORARIOS DEL ABOGADO


1. Consideraciones previas
Los honorarios se pueden acordar durante la consulta, o con posterioridad. Esos honorarios acordados pueden estar
incluidos en un convenio de honorarios o en un pacto de cuotalitis, a firmar por el cliente y profesional, o bien pueden no
estar por escrito.
Las labores pueden ser judiciales o extrajudiciales. En las labores judiciales, además de los convenidos entre cliente y su
abogado, existen los honorarios regulados por el juez, generalmente al tiempo de la sentencia.
Cuando esos honorarios regulados integran las costas y estas fueron impuestas a la contraria, el abogado cobrar estos
honorarios a la contraria, y asimismo, cobrara los honorarios convenidos, a su cliente.
La sentencia de primera instancia fijara la condena en costas de primera instancia y regulara honorarios a todos los
profesionales intervinientes.
La sentencia de segunda instancia también impondrá las costas de alzada, regulando el honorario de los intervinientes en un
porcentaje del correspondiente a la primera instancia.

Honorarios convencionales. Los dos instrumentos mediante los cuales se pueden pactar honorarios son el Convenio de
honorarios y el Pacto de cuota litis, los cuales se pactan con el cliente, pero nunca debe hacerse de palabra. El abogado
tiene las dos opciones, pero la gran diferencia es que en el pacto de cuota litis el abogado participa en una cuota parte de lo
que gana el cliente, es decir, en un porcentaje del resultado del pleito; mientras que en el convenio de honorarios se pacta
un monto fijo que se va a cobrar por las tareas realizadas.

2. Ley arancelaria para la Capital Federal (Ley N° 21.839)


Al trabajo profesional del letrado se los presume oneroso, salvo que patrocine a los ascendientes, descendientes o cónyuge
del abogado, casos en que se lo presume gratuito, excepto acuerdo en contrario.

a. Labor judicial
i. Pacto de cuota litis
Se trata de una participación del abogado en el resultado de su trabajo, se asocia a su cliente en este riesgo y gana un
porcentaje de lo que gana su cliente, y cobra cuando lo hace su cliente.
El riesgo asumido caracteriza este acuerdo. Si se incluyen sumas fijas de honorarios deja de ser pacto de cuota litis para ser
mixto.

El primer límite para el pacto de cuota litis lo tenemos en que el abogado no puede participar del resultado cuando se trata
de procesos de “carácter alimentario”, y tampoco se puede realizar de acuerdo a la duración del proceso.

Se establece además un tope de 40% para los pactos de cuota litis, y la prohibición de los mismos en juicios de alimentos,
previsionales y de familia.
Se dispone también la responsabilidad solidaria del abogado con el cliente vencido, por las costas cargadas a este,
cuando el pacto exceda el 20%, salvo pacto en contrario. Es decir, que en la letra del pacto de cuota litis se tiene que
prever expresamente la eximición del profesional de responder por las costas, cuando el porcentaje convenido sea mayor al
20%.
En caso de ejecutarse un pacto superior al 40%, los jueces podrán declararlo nulo.

Otra particularidad es que siguen siendo validos y se siguen aplicando, aun cuando se rompa el vínculo con el cliente. Es
decir, que si el cliente en el medio del juicio cambia de abogado el porcentaje sigue existiendo y el abogado va a cobrar sus
honorarios, salvo que la desvinculación sea imputable al abogado.
Además, este pacto debe ser ratificado personalmente por el cliente en el juzgado.

¿Cómo debe redactarse un contrato de pacto de cuota litis? Tres clausulas importantes:
1. Primera: donde se fija el porcentaje.
El pacto de cuota litis no sirve solamente para el juicio, también puede servir para la mediación.
2. Segunda: donde se establece que no se van a pagar los gastos y costas del juicio y quedan a cargo del
cliente.
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Debe estar en cada pacto y convenio de honorarios.
3. Tercera: donde se establece que tribunales van a intervenir en caso de que hayan problemas con el
cobro de los honorarios

ii. Pautas para regular y para acordar el honorario


1. En primer lugar hay que determinar el monto del litigio, ya sea que lo reclamado sea
apreciable en dinero o no sea susceptible de apreciación pecuniaria.
2. La posterior operación que se debe realizar es determinar el porcentaje aplicable a dicho
monto del litigio o base de obstáculo.

Para acordar honorarios para concurrir a la mediación, el abogado podrá acordar distintos montos en caso de cierre sin
acuerdo y con acuerdo. Dicho monto puede ser distinto al acordado para tareas judiciales y en caso de resultar vencedor en
tribunales.
Es importante la calidad del asesoramiento y del acompañamiento del profesional. En caso de desembocar en un acuerdo,
debe considerarse también el resultado obtenido, que implica una amplia y rápida satisfacción a los intereses de su cliente,
en comparación con los tiempos de un litigio.
El acuerdo así obtenido le genera al cliente un importante ahorro de tiempo, de dinero y de desgaste emocional; estos
elementos deben ser ponderados adecuadamente para estimar un honorario.

Porcentajes de la ley arancelaria


La labor en primera instancia establece porcentajes mínimos y máximos:
• Parte vencedora: del 11 al 20% del monto del proceso
• Parte vencida: del 7 al 17% del monto del proceso
La labor en segunda instancia establece otros porcentajes, que serán del 25 al 35% de la cantidad calculada como
honorarios de primera instancia.

Monto del litigio


Es la suma de todos los rubros reclamados, a su valor histórico, con más los intereses “a la tasa solicitada por la parte o
fijada por el juez”, y la actualización monetaria, si correspondiere.

¿Cómo se calcula el monto del litigio? Hay pautas para saber cuál es el monto que servirá como base de cálculo:
✓ Cuando hay sentencia: el monto del litigio surge de la sentencia, que determina el capital y los intereses que
corresponde abonar.
✓ Cuando hay transacción: la base es su monto
✓ Cuando no hay sentencia: el monto es aquel por el cual, a criterio del juez, hubiera razonablemente correspondido
condenar al vencido, sin que este monto pueda superar nunca el 50% del total reclamado en la demanda y
reconvención.
✓ Cuando hay bienes objeto del litigio: el monto del litigio está dado por el valor real, valor de venta de los mismos.
El profesional interesado debe presentar un primer escrito estimando los valores de dichos bienes. Se le da traslado
a los obligados al pago para que dentro del tercer día de notificado por cedula se expidan sobre esa estimación. Si la
impugnan, deberá hacer su propia estimación de valores bajo apercibimiento de tener por aceptados los valores en
traslado. En caso de desacuerdo, el juez designara un perito para que tase los bienes. La parte que más se haya
alejado de la tasación del perito oficial será condenada en costas, debiendo abonar los honorarios del experto.
✓ En las sucesiones: el monto del proceso será el valor total del acervo hereditario. Cuando haya bienes en otras
jurisdicciones, también se debe computar su valor.
✓ En los juicios por alimentos: el monto será el equivalente a un año de cuota fijada por sentencia.
✓ En los desalojos: el monto será el equivalente a un año del alquiler pactado.
✓ En las consignaciones de alquileres: el monto será el total que se deposite
✓ En las medidas precautorias: el monto será el valor a asegurar
Cuando el monto del proceso es pequeño y el honorario resultante según estas pautas no guarda proporción con la índole
de los trabajos, hay que tener en cuenta los montos mínimos que se fijan.

Caso en que las partes no estén de acuerdo en el monto del litigio: el juez va a decir en un escrito cuanto es lo que vale
para él, el inmueble. Los obligados al pago pueden estar de acuerdo o no con ese valor. Si difieren se tiene que nombrar un
perito tasador, el cual va a dictaminar y establecer el valor de acuerdo a varias pautas. Las partes pueden impugnar esa
valuación, y esa impugnación va a tener que estar basada en la opinión de un especialista, caso contrario el juez va a tomar
el valor que estableció la tasación.
Cabe destacar que las costas del tasador las va a asumir quien estuvo más alejado de la estimación de la tasación.

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Una vez establecido el monto del proceso, el juez va a establecer el monto de la regulación de acuerdo al resultado del
juicio. Es decir, se regulara el porcentaje de los honorarios que tendrá que ver por ejemplo con la calidad, la eficacia, la
transcendencia en la cuestión, entre otros.

En los honorarios tiene incidencia la forma de actuación del profesional (letrado patrocinante o apoderado). Entonces si el
abogado es patrocinante nos vamos a quedar con las pautas que nombramos hasta ahora, es decir, el abogado va a cobrar
entre un 11% y 20% del monto del proceso. Pero si además es apoderado de la parte, va a cobrar entre un 30% y 40% más
sobre ese monto.

Cuando varios letrados patrocinan a una misma parte, se considera como uno solo a los fines de regular sus honorarios. Si
un abogado sucede a otro en el patrocinio de una persona, el honorario se divide en proporción a la labor desarrollada por
cada uno.

En el caso de litisconsorcio activo o pasivo, en el que actuaren varios profesionales, el total de honorarios de los
profesionales de las partes actora y demandada no puede exceder del 40% de los honorarios calculados.

En las sucesiones, hay actuaciones profesionales que solo benefician al cliente patrocinado y otras que benefician a todos
los herederos:
• En el caso de que el abogado haya realizado trabajos “comunes”, se les regulara un honorario, en proporción a la
extensión y utilidad de su tarea, y deberán pagarlos todos los herederos, hayan o no elegido al abogado, por el solo
hecho de haberse beneficiado con su labor.
• A cada abogado cuya labor solo haya beneficiado a su cliente se le regulara un honorario en proporción a su tarea y
a cargo exclusivo de su patrocinado.

¿Desde cuándo hay intervención profesional que otorgue derecho a cobrar honorarios? Desde el primer escrito con la firma
del abogado y hasta el día en que este renuncia al patrocinio o lo hace su cliente en forma expresa en el expediente. Aun
cuando existan escritos posteriores sin su firma, se presume que sigue interviniendo mientras no haya renuncia expresa.

¿Cómo se calculan los honorarios “en proporción" a la tarea realizada? La ley ofrece ciertas pautas, como la de dividir a los
procesos en etapas, y según cual haya sido la etapa en que intervino el profesional, será su honorario.

¿A quién le cobra los honorarios regulados el abogado cuando cesa en su intervención? Cuando termina su intervención por
renuncia o cuando el cliente decide prescindir de su patrocinio, y no hay sentencia que condene en costas a una de las
partes, el abogado puede cobrar la regulación a su cliente.

El abogado que no cobro sus honorarios del condenado en costas, ¿puede cobrarle a su propio cliente? Cuando se ha
dictado sentencia, imponiendo el pago de las costas a la contraria de su cliente, si esta no paga, el abogado puede
reclamárselo a su cliente.

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¿Qué protección tiene el abogado que ceso en su intervención pero el juicio siguió con otro profesional? El juez, antes de
dar por terminado un juicio, cita por cedula a los abogados que han intervenido, cuando sus honorarios no han sido
regulados ni abonados.
Dentro de los cinco días de recibida la cedula, el abogado deberá presentar un escrito oponiéndose a la medida solicitada
hasta tanto no se le hagan efectivos sus honorarios y solicitando su regulación.

El abogado que actúa en causa propia, ¿puede reclamar honorarios si gana el juicio? Si la contraria es vencida y condenada
en costas, debe pagar los honorarios de la parte litigante profesional que se patrocina a sí misma.

¿En qué domicilio debe notificar el abogado la regulación de sus honorarios? Si son honorarios a pagar por la contraria
vencida en costas, la regulación se notifica al domicilio constituido por esta. Si son honorarios a pagar por el cliente, la
cedula debe enviarse al domicilio real de este o al domicilio que hubiere constituido a estos efectos.

b. Labor extrajudicial. Mediación.


En los trabajos extrajudiciales, el abogado pacta con el cliente su monto. En el caso de haberse realizado la tarea y existir
desentendimiento, aquel puede solicitar su regulación judicial.
En el supuesto de que el abogado necesite que el juez regule sus honorarios por la labor realizada extrajudicialmente,
deberá iniciar un incidente de regulación de honorarios extrajudiciales mediante un escrito en el cual explique los trabajos
realizados, y ofrezca toda la prueba para acreditar los extremos invocados.
Se consideran labores extrajudiciales la concurrencia a audiencias de mediación y de conciliación laboral obligatoria, haya o
no acuerdo.

c. Protección del honorario


Esto significa la posibilidad de asegurar su cobro mediante medidas
cautelares y también la de apelar el honorario regulado, cuando el
profesional lo considera bajo.
Todos los honorarios son apelables, esto quiere decir que toda
regulación de honorarios es controlable o revisable por la cámara.

i. Recurso de apelación (Ver modelo)


El interesado puede apelarlo por estimarlo bajo, pero el obligado a su
pago también puede hacerlo por apreciarlo alto.
El letrado que actúa como apoderado puede apelarlos por bajos, pero en
cumplimiento de su deber como apoderado tiene la obligación de
apelarlos por altos, ya que esta la posibilidad de que su cliente se vea
obligado a pagar dicha regulación. Ambas apelaciones las efectuara en
un mismo escrito. Por derecho propio apelara por honorarios bajos,
mientras que como apoderado, en “otrosí digo”, los apelara por altos.

ii. Medidas cautelares. Falta de pago.


La ley arancelaria ordena un plazo de treinta días para el pago, contados
desde la notificación de la regulación, salvo que se establezca un plazo
menor en el auto regulatorio.

HONORARIOS DE LOS PERITOS


Los peritos son expertos en un arte o profesión, designados en un juicio
por el juez para que den su dictamen sobre las cuestiones relacionadas a sus conocimientos.
Podríamos afirmar que los honorarios de los peritos son regulados entre un 4% y un 8% del monto de la sentencia, según la
complejidad de los trabajos realizados.

REGULACION DE HONORARIOS EN EL PROCESO SUCESORIO


El monto del proceso será el patrimonio del causante. En este caso se debe diferenciar los bienes propios, de los
gananciales. Esto es así porque la ley dice que respecto de los bienes propios, se tomará el valor de los bienes reducidos
en un 25%; mientras que en el caso de los gananciales se tomara el valor de los bienes, reducidos en un 50%
Control de la regulación mínima de honorarios. Cuando el juez va a regular el mínimo, sobre el valor de los bienes
propios se debe calcular el 8,25% del valor total que será el valor real; mientras que de los gananciales se debe calcular el
6,19%.

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CLASE 5 – 08/09/2017

ACTUACION DEL ABOGADO


Consulta profesional [A]

Prueba [B]

Costos del juicio [C]

Competencia [D]

ACTUACIÓN Prescripción [E]

DEL ABOGADO Éxito-Duración [F]

Solvencia de la contraria [G]

Estrategia procesal [H]

Derecho-Doctrina-Jurisprudencia [I]

Contacto con la contraria [J]

[A] LA CONSULTA PROFESIONAL: COMO ANALIZAR UN CASO CONCRETO ANTES DE ACEPTARLO


La consulta puede originarse en cualquier tema, y su análisis e interpretación debe ser precedido de un exhaustivo
interrogatorio del contorno del tema planteado. El cliente concurre al estudio para asesorarse, y llega con dudas e
incertidumbres (miedos, deseos, intereses).
Cada caso debe merecer el detenido examen de hechos, pruebas, el derecho que asiste y el alcance final de la solución del
conflicto en consulta. Además se debe evaluar la procedencia, costos del eventual litigio, beneficios y solvencia de los
posibles accionados.
Lo primero que debe hacerse es preguntar por qué fue al estudio, para lo cual el cliente comenzara a narrar los hechos, y el
abogado deberá seleccionar los datos más relevantes para poder asesorarlo. En ese momento el abogado debe estar
concentrado en las explicaciones que se le dan para repreguntar o realizar alguna profundización en algún tema en
particular
Como el derecho es materia opinable y el litigio un diferido resultado incierto, no debe prometerse resultado alguno al
consultante (el Código de Ética lo prohíbe).
Entre las cuestiones a considerar por el profesional tenemos:
1. La prescripción: suspensión e interrupción.
2. La necesidad de diligencias preliminares y de prueba anticipada.
3. La conveniencia de obtener medidas cautelares procesales y sustantivas.
4. La procedencia de la mediación obligatoria y la conveniencia de la voluntaria. También la conveniencia de explorar
un acuerdo negociado, antes y durante el proceso, y aun en etapa de ejecución de sentencia.
5. Las excepciones procesales y de fondo: su oportunidad y prueba.
6. Examen de las pruebas.
7. El domicilio real de la contraria.
8. La solvencia, a través de informes comerciales y otros informes personales de la contraria.
9. Los riesgos del litigio, el tiempo de duración y las probabilidades de éxito.
10. La normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso.
11. La necesidad de tramitar el beneficio de litigar sin gastos.
12. Los costos del litigio.

[B] PRUEBA
Desde el momento en que el cliente se hace presente en el estudio y comienza a narrar los hechos, el abogado debe ir
pensando en las pruebas. Es decir, el abogado tiene que analizar cómo va a acreditar cada uno de los extremos que relata
el cliente.

a) CONFESIONAL
Quienes van a absolver posiciones serán las partes, pero además se hace referencia a otras personas que no sean las
partes que también pueden absolver posiciones.

Aquellos que participan de la prueba confesional serán: PONENTE (quien pregunta – pone las posiciones) y ABSOLVENTE
(quien contesta – absuelve las posiciones).
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En este medio de prueba no hablamos de preguntas, sino de posiciones que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
✓ Redactada en modo afirmativo. Lo que debe ser redactado en modo afirmativo es la primera parte (“Para que jure
como es cierto…”)
✓ Debe versar sobre un solo hecho.
✓ Debe ser redactada en forma clara.
✓ Debe versar sobre hechos personales del absolvente.
✓ Las respuestas posibles deben ser: “Es cierto/No es cierto”. Luego puede hacer aclaraciones, pero la respuesta
primitiva debe ser esa.
Al confeccionar el PLIEGO DE POSICIONES, se deben tener en cuenta estos requisitos.

Pliego de posiciones
El pliego de posiciones es un papel donde constan las posiciones, el cual tiene como título “Pliego de posiciones a cuyo
tenor absolverá Juan Pérez”. Este pliego debe presentarse hasta media hora antes de la audiencia (plazo perentorio). A su
vez, ese pliego se presenta acompañado por un escrito (“Acompaña pliego”).
Nota: si la audiencia es un lunes a las 7:30 hs., se tiene que presentar el viernes hasta las 13:00 hs.

Habrá que poner el nombre del absolvente si en el expediente que se trata hay más de una contraparte.

Ese pliego de posiciones se pone en un sobre cerrado, es decir, algo que nos garantice que no fue abierto. Del otro lado del
sobre ponemos “Pliego de posiciones a cuyo tenor absolverá Juan Pérez. En el expediente xxx”. Ponemos el dato extra del
expediente porque si el sobre se pierde, tienen el dato de a que expediente corresponde, dado que no se puede abrir, se
abrirá el día de la audiencia.
Si el absolvente no se presenta, el juez abrirá el sobre al momento de dictar sentencia y lo podrá tener por confeso de lo que
dice en el pliego.

Posición impertinente
Ese “podrá tenerlo por confeso” debe leerse como efectivamente, es decir, “PODRÁ TENERLO”. Esto es así porque de lo
contrario sería muy fácil que llegado el caso que la parte no se presente, se tenga como admitido todo lo contenido en el
pliego de posiciones.
También el juez podrá tener por confeso a la parte cuando no responda, o conteste con respuestas evasivas de manera
constante (“no me acuerdo”, “no lo sé”, etc.).

Confesión ficta
Es obligatorio para el juzgado, esperar media hora a la parte. Recién después de la media hora lo tienen por
incompareciente y lo tienen por confeso.

¿Cómo se entera la parte contraria que tiene que absolver posiciones?


Mediante una notificación, porque el ciclo procedimental dice que después de una RJ viene una notificación. La notificación
es por cedula, y quien debe realizarla será el abogado de la parte actora.

b) TESTIMONIAL
El testigo es una persona distinta de las partes, es un tercero ajeno a la cuestión.

La prueba testimonial es un medio de prueba tendiente a que una persona o tercero ajeno al proceso, declare sobre
aquello que percibió por medio de sus sentidos. La característica es que el testigo percibió por sus sentidos en forma directa.

Este medio de prueba se ofrece. El ofrecimiento, desde el punto de vista práctico, requiere que identifiquemos a la persona
que va a ser citada como testigo, indicando nombre y apellido, DNI, profesión y el domicilio.

Además, el último párrafo del artículo 333, dice que una vez que con el escrito de la demanda se ofrece prueba testimonial
y se pide que se cite a determinada persona, se debe decir que se quiere probar con la declaración del testigo. Y si esto no
se hace el juez puede intimar a que lo haga. Y llegado el caso de que el juez no lo hiciere, la otra parte podría pedir que
cumpla con el último párrafo del artículo 333.

Se pueden ofrecer hasta ocho testigos, pero siempre depende de los hechos que se quieran probar.

Requisitos de los testigos:


- Edad mínima. El CPCCN establece que los testigos deben tener al menos 14 años. Sin embargo, puede ser
admitido como testigo un menor de 13 anos con el debido grado de madurez.

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- Testigos excluidos. Incapaces, cónyuge, consanguíneos en línea directa de las partes (abuelo, padres, hijos,
nietos)

Caducidad de la prueba testimonial


Que caduque implica que de manera “automática” se cae la prueba. En realidad no es tan automática porque tiene que
pedirlo la otra parte al Juez, y en ese caso, por el solo hecho de que la parte contraria lo pida, el juez hace lugar sin correr
traslado.

Preguntas del interrogatorio


El artículo 443 establece como deben estar redactadas las preguntas:
✓ NO pueden contener más de un hecho
✓ Claras y concretas
✓ Redactadas en término interrogativo
✓ NO pueden ser ofensivas
✓ NO pueden tener contenido técnico, salvo que el testigo tenga ciertos conocimientos técnicos. En este caso hay
que estar atentos porque hay abogados que omiten o no ofrecen prueba pericial y con la declaración del testigo
intentan suplir esa omisión.

c) INFORMATIVA
Solamente se puede solicitar a aquellas dependencias públicas o privadas que tengan obligación de llevar registros o
archivos. Ejemplo: no podría mandarle oficio a un fotógrafo porque este no tiene obligación de tener registro de sus fotos.

El CPCCN establece en el artículo 398 que tanto las entidades públicas como privadas, tienen un plazo de 10 días hábiles
para contestar el oficio.
Si la entidad pública o privada no contesta el oficio, se deberá pedir al juez que se libre un oficio reiteratorio, donde se vuelve
a pedir lo que se pidió en el oficio original. El plazo para pedirlo, será dentro de los 5 días, después de vencido el plazo de
10 días que la entidad tenia para contestar.
La sanción si no se pide el oficio reiteratorio en esos 5 días, es que se tenga por desistida la prueba informativa.

Cuando se dicta el oficio reiteratorio, el juez va a dictar una resolución donde dirá “Líbrese el oficio reiteratorio solicitado”. En
ese momento, uno como abogado hace un nuevo oficio, el cual se confecciona igual que el primero, cambiando solamente el
título por “OFICIO REITERATORIO”. Ahí la entidad oficiada tendrá 10 días más para contestar.
Lo que se hace generalmente es solicitar que se libre oficio reiteratorio solicitando que en caso de no contestar en el plazo,
se fije una sanción.

d) PERICIAL
Los peritos son especialistas en determinada ciencia o materia. Su labor va a tratar sobre los puntos que solicite la parte
cuando pida la prueba pericial en la demanda, donde piden que se designe de oficio al perito.

CONCEPTO
La prueba pericial es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal,
por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen sobre hechos litigiosos.

PROCEDENCIA
Esta prueba procede cuando los hechos controvertidos están relacionados con cuestiones técnicas ajenas al conocimiento
jurídico. Porque el juez, se supone tiene conocimientos jurídicos. El juez puede ser que entienda de medicina por ejemplo,
pero si hay que demostrar algún hecho vinculado con la medicina, habrá que ofrecer un perito médico.

PERITO vs. CONSULTOR TÉCNICO


El código comienza a referirse a dos personas distintas, por lo tanto se debe diferenciar al PERITO del CONSULTOR
TÉCNICO. En principio, ambos tienen conocimientos técnicos en determinada materia.
Diferencias:
x Los dos podrían tener título habilitante. El PERITO es necesario que lo tenga; mientras que el CONSULTOR
TÉCNICO puede no tenerlo.
x Al PERITO lo designa el juez a través de un sorteo; mientras que al CONSULTOR TÉCNICO lo designan las partes
x Si se ofrece prueba pericial la intervención del PERITO es obligatoria, de otra forma no habría perito y no habría
prueba pericial. Mientras que la intervención del CONSULTOR TÉCNICO no es obligatoria, ya que su función es
asesorar al abogado. El perito va a hacer la pericia, hacer un informe y seguirá una serie de pasos.

PRÁCTICA DE LA PERICIA

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El perito establecerá una fecha y un lugar, va a concurrir y llevará a cabo la pericia. Las partes pueden presenciar la pericia y
pueden ir con los consultores técnicos que son los que saben.

e) DOCUMENTAL
La prueba documental es lo que las partes acompañan al inicio de la demanda y en la contestación de la misma. Esta puede
ser documentación publica o privada.
Toda prueba documental que se acompañe debe estar acompaña de copias y de una prueba subsidiaria, sobre todo si es
una prueba de instrumento privado.

PRECONSTITUCION DE PRUEBAS
Este tema tiene que ver con toda la prueba que el abogado va reuniendo, antes de iniciar la demanda, porque puede ser que
luego las vaya a utilizar, pero las debe ir pensando incluso antes. Esta pre constitución de la prueba es importante para
determinar fechas y los hechos.
El profesional debe evaluar las pruebas de que intenta valerse, actuales y futuras. Una forma de constituir indicios
probatorios es enviar cartas-documento con intimaciones o requerimientos que definan la postura del cliente y exijan a la
contraria definirse.
También se puede constatar hechos o circunstancias mediante escribano público, con relevamiento fotográfico, e informes
técnicos sobre el tema que será objeto de la litis, en forma legal.
Esta tarea de sumar pruebas a las aportadas dependerá de las particularidades del caso, y de los conocimientos y la
habilidad del profesional.

[C] COSTOS DEL LITIGIO


Los costos del litigio se calculan, en principio, a partir del monto a reclamar:

a) TASA DE JUSTICIA
Es la tasa que se paga que nos permite el derecho de acceso a la justicia
La ley N° 23.898 establece como principio general el pago del 3% del monto total reclamado, y como excepción una tasa
reducida del 1,5% para ciertos casos. Cuando no se puede determinar el monto del juicio a su inicio, se paga una tasa por
monto indeterminado.
En algunas demandas por daños y perjuicios, la magnitud de los daños no puede ser evaluada al comienzo, porque es
incierta, entonces se paga la tasa por monto indeterminado, y dentro de los cinco días de dictada la sentencia (u otro modo
de terminación del proceso), las partes deberán practicar la liquidación a los fines de pagar la tasa de justicia
correspondiente.
Es muy importante que el abogado revise si se encuentra satisfecho este pago por parte del demandado, dado que si no lo
hubiese hecho, se debe intimar a que pago lo correcto, bajo apercibimiento de que se tenga por no presentada la demanda.

Nota: en los procesos sucesorios no se paga tasa al inicio, sino que se ira pagando a medida que se van
inscribiendo y declarando los bienes.

b) PODER JUDICIAL
Otro gasto es el otorgamiento de un poder judicial ante escribano público, que el profesional pedirá para realizar su labor con
mayor fluidez y eficiencia.

Nota: el poder judicial para asuntos laborales es gratuito, como así también todo lo que sea previsional.

c) GASTOS PARA TRABA DE MEDIDAS CAUTELARES


Se debe calcular el costo de su inscripción en el respectivo registro, más los honorarios del gestor, si ha de trabárselas en
otra jurisdicción.

d) INFORMES SOBRE LA CONTRARIA


Los informes pueden ser pedidos antes de iniciar el juicio, para saber la solvencia de la contraria, y otros datos que puedan
resultar útiles.

e) DERECHO FIJO DEL COLEGIO DE ABOGADOS


Se debe calcular el costo del derecho fijo (bono del Colegio de Abogados) y un presupuesto para fotocopias.

f) GASTOS PARA NOTIFICAR A EXTRAÑA JURISDICCIÓN


Las notificaciones se encuentran dentro de los costos del litigio porque en el proceso, en principio a las partes se las notifica
por cedula. Si hablamos de una cedula ley solo se sella en el juzgado y se tiene que diligenciar por el propio abogado (y esto
tiene un costo).

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Notificar a extraña jurisdicción: Si existen partes o entidades domiciliadas en una jurisdicción distinta de la del juzgado
donde quedara tramitado el juicio, será necesario recurrir a “gestores” para su diligenciamiento, con el consiguiente costo

g) HONORARIOS DE ABOGADOS Y PERITOS


El monto de los honorarios de estos profesionales también integra el costo del litigio. Los honorarios son casi siempre
calculados con relación al “monto del litigio” o transacción.
Por una parte están los honorarios del propio abogado, quien pactara con su cliente el monto y las condiciones de pago. Aun
ganando el juicio, la parte vencedora puede ser obligada al pago del 50% de los honorarios de los peritos intervinientes en el
juicio, y la parte vencida será condenada al pago de todas las costas; entre ellas, los honorarios de los peritos y consultores
técnicos.

Limitación de la ley N° 24.432: las costas no pueden superar el 25% del monto de la sentencia. Si las regulaciones de
honorarios superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios.

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (artículos 78 a 86 del CPCCN)


Una vez analizada la procedencia y conveniencia del caso concreto, puede darse la situación de que debido al monto
elevado del reclamo, esto implique el pago de gastos causídicos demasiado elevados para las posibilidades económicas del
accionante.
En estos casos se cuenta con la herramienta procesal del beneficio de litigar sin gastos, que deberá iniciarse antes o al
mismo tiempo que la demanda principal o de fondo.
Corresponde concedérselo a todo aquel que debería enajenar sus bienes para poder pagar los gastos de justicia, lo que
resulta inadmisible.
Este beneficio se peticiona mediante un escrito similar a cualquier demanda que dará comienzo a otro expediente, que
tramitara ante el mismo juez del expediente principal como un incidente de aquel.
Puede iniciarse antes de la demanda, juntamente con ella, o hasta el momento de la audiencia del artículo 360.
Su otorgamiento es retroactivo al momento de promoción del pedido, respecto de las costas no abonadas, e implica permitir
al ajusticiable el acceso a la jurisdicción y puede ser concebido total o parcialmente. Además, su otorgamiento o su rechazo
tienen carácter declarativo, es decir, puede ser solicitado nuevamente con nuevos elementos probatorios.

1. PRUEBA DEL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS


Debe acreditarse mediante prueba testimonial, informativa y documental.
✓ Testimonial
Se agrega el interrogatorio y las respuestas de los testigos, firmado por ellos. De la prueba ofrecida se corre traslado por
cinco días a la otra parte. Los testigos deben declarar sobre el modesto estilo de vida del peticionante, y en todo caso, la
carencia de bienes de fortuna.
✓ Informativa
Se debe ofrecer oficiar a empresas para que se expidan sobre si el peticionante del beneficio posee bienes y productos
bancarios. En caso que los posea, se debe demostrar que el volumen de gastos y el valor del bien no guardan relación con
los costos que debería afrontar el peticionante, por lo tanto, se tornaría procedente el otorgamiento del beneficio.
✓ Documental
Consiste en informes ya obtenidos los respectivos registros y con resultado negativo acerca de la existencia de titularidad de
inmuebles y automotores. Siempre debe ofrecerse prueba supletoria para el supuesto de que la contraria niegue la
autenticidad de la documental aportada.

INTIMACIONES PREVIAS POR MEDIO FEHACIENTE


La intimación o requerimiento debe hacerse de forma fehaciente. Al constitución en mora mediante carta-documento
suspende el curso de la prescripción liberatoria por una sola vez, por eso es aconsejable enviar una carta-documento,
constituyendo en mora al deudor cuando la prescripción es inminente.

1. Prestación no cumplida
Es imprescindible consignar claramente la prestación debida. Cuando se requiere un capital adeudado, también deben
reclamarse intereses sin necesidad de consignar tasas ni montos, sino el concepto. Si se exige la entrega de una cosa,
detallársela con la mayor precisión posible.
2. Plazo para el cumplimiento de la obligación
Se debe intimar fehacientemente y darle un plazo al locatario para cumplir con lo adeudado.
3. Domicilio donde debe ser cumplida la obligación
Puede establecerse el domicilio real del cliente acreedor, o en el estudio del abogado, u otro, según la naturaleza de la
obligación.
4. Mención de la causa de la obligación
Mencionar detalladamente la causa de la obligación adeudada.
5. Apercibimiento
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En caso de silencio o negativa se procederá a iniciar acciones judiciales, pudiendo indicarse con mayor precisión cuales, o
tan solo mencionar esta fórmula genérica.
6. Datos del abogado
Las intimaciones judiciales son un intento de solucionar extrajudicialmente el asunto encomendado, y son prueba
documental.
Si bien los datos del abogado del acreedor no son un dato necesario para la constitución en mora, sí constituyen una
invitación para la negociación. Esto facilitara el contacto con la contraria y un eventual arreglo extrajudicial del asunto.

[D] COMPETENCIA
Se debe verificar tanto la competencia territorial, como la material.

[E] PRESCRIPCION
Este tema es importante porque puede ser que el proceso marche correctamente, pero que este prescripto.

[F] ÉXITO – DURACION


Se debe analizar si es probable ganar, y cuanto tiempo nos va a llevar ese posible éxito para analizar pros y contras.

[G] SOLVENCIA DE LA CONTRARIA


Este es otro tema importante porque no sería de utilidad comenzar un litigio si el cliente no tiene de donde cobrarse, es por
esto que debemos analizar si la parte contraria es solvente.
El en caso de que sepamos de antemano que nuestro cliente no tiene posibilidades de ganar, se le cobra por adelantado
para asegurarnos el cobro.

[H] ESTRATEGIA PROCESAL


En el tema de la estrategia es fundamental el interés del cliente, porque de acuerdo a este, es que vamos a dirigir la
demanda y nuestras estrategias dentro del proceso.

[I] DERECHO – DOCTRINA – JURISPRUDENCIA


Por un lado, tenemos que saber que el derecho es algo puntual, por lo tanto tenemos que conocer el derecho que se
encuentra en juego en el proceso. Un claro ejemplo es que haya un proceso que se rige por una norma general y una
especial, como bien sabemos que la norma especial rige el proceso antes que la general, debemos conocerla.
Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia van a entrar en juego según los intereses de nuestro cliente.

[J] CONTACTO CON LA CONTRARIA


El contacto personal con la contraria puede resultar muy positivo para conocer otro punto de vista y otros hechos no
narrados por el cliente a quien se representa, como también la posibilidad de conocer que documentación u otra prueba
tiene la contraria contra nuestro cliente.
Este contacto puede ser una buena oportunidad para llegar a un acuerdo extrajudicial, que ponga fin al conflicto y sea
favorable para los intereses de ambas partes.
Una vez descartada la posibilidad del arreglo extrajudicial, el abogado debe evaluar cuál es el costo del futuro litigio, medido
no solo en términos pecuniarios, sino también con relación al tiempo que deberán invertir ambos.

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CLASE 6 – 15/09/2017

PROCESOS DE FAMILIA

El nuevo código estableció nuevos PRINCIPIOS PROCESALES. Todos los procesos de familia deben propender a la mayor
tutela judicial efectiva.
1. INMEDIACIÓN
Hoy el juez debe tener con anterioridad a toda la sentencia, contacto con la persona denunciada, tiene que verlo cara a cara
antes de dicta sentencia.
o Audiencias
o Audiencias de conocimiento. Estas audiencias son las que tiene el juez para conocer a las partes y
sus pretensiones.
o Audiencias para escuchar a menores.
2. BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL
La buena fe está implícita en todos los procesos.
3. OFICIOSIDAD
o Impulso de oficio. El Juez puede actuar de oficio en estos procesos.
o Pruebas dispuestas solo por el juez. El juez puede proponer pruebas venciendo la voluntad de las
partes, siendo que estas no las propongan o no las quieran proponer.
o Salvo cuestiones puramente patrimoniales. El juez no puede impulsar pruebas que tengan que ver
solo con cuestiones patrimoniales, acá solo la ofrecen las partes.
4. ORALIDAD
5. ACCESO LIMITADO AL EXPEDIENTE
En familia solo pueden tener acceso a la consulta informática o personal en el juzgado del expediente, las partes, sus
letrados y los profesionales intervinientes en el proceso (Ejemplo: peritos).
Esto implica que en estos tipos de procesos, en principio no puede darse publicidad a las sentencias que se dicten.
6. RESOLUCIÓN PACÍFICA DEL CONFLICTO
El Código de alguna manera nos obliga a intentar llegar a acuerdos judiciales y extrajudiciales. Porque a partir del dictado de
la Ley N 26.589 se instalo en CABA la mediación familiar, para todos aquellos casos en los que no este juego el orden
público. No deben entran en mediación divorcios, adopciones y alimentos provisorios; pero el resto si puede ir a mediación
aunque no se trate de cuestiones patrimoniales
7. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Los derechos del niño van a estar por sobre cualquier otro derecho que se ventile en las cuestiones de familia.
o Derechos del menor por sobre el de los adultos
o Derecho a ser oído y autonomía progresiva
o Edad y grado de madurez suficiente
o Participación en toda decisión sobre su persona
o Asistencia letrada propia – abogado del niño
8. AMPLITUD PROBATORIA

REGLAS DE COMPETENCIA
No solo para los menores, sino para todas las personas. Va a ser el juez competente el del centro de vida, siempre y
cuando no se haya cambiado el centro de vida. Esto está basado en la inmediación que debe tener el juez.

DIVORCIO

COMPETENCIA
1. DIVORCIO
o Juez competente
▪ En principio será el del último domicilio conyugal.
▪ O bien el del domicilio del demandado
▪ Si se da por presentación conjunta: el domicilio de cualquiera de los cónyuges.
o Cónyuge fallido: régimen de bienes ante el juez de la quiebra.

2. UNIONES CONVIVENCIALES
o Juez competente
▪ Ultimo domicilio convivencial
▪ Domicilio del demandado

PROCESO DE DIVORCIO
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CCCN - ARTÍCULO 437 - DIVORCIO. LEGITIMACIÓN
El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.

CCCN - ARTÍCULO 438 - REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DEL DIVORCIO.


Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la
omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.

Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta.

Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez
puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las
propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.

En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio.

Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los
intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de
conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.
PETICIÓN
El divorcio puede ser por petición conjunta o bilateral, o bien separada o unilateral. Cuando es conjunta lo que se está
viendo es que van los dos en el mismo acto porque han llegado a un acuerdo en relación a todos los efectos del convenio
regulador. Pero cuando la petición es separada, lo que se ve son las propuestas del convenio regulador.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL CONVENIO REGULADOR?


a) Compensación económica
b) Atribución de la vivienda
c) División de bienes
d) Alimentos de los hijos/cónyuge
e) Cuidado y comunicación con los hijos
f) Otras cuestiones

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CLASE 7 - 22/09/2017

Requisitos de la carta documento


De acuerdo a la naturaleza del reclamo puede ser que no estén todos los requisitos.
1) Causa de la obligación.
Se debe detallar concretamente por que se esta reclamando. Ejemplo: si es por canon locativo es por el contrato de alquiler
xx y se deben xx meses de xx año. Si es un daños y perjuicios hay que manifestar donde se encontraban transitando, en
qué sentido y donde sucedió el daño, etc.
2) Lugar de cumplimiento
Cuando esa obligación se debía cumplir en un lugar especifico. Este no siempre se va a tener porque muchas veces se
absorbe por el “domicilio constituido”.
3) Plazo de cumplimiento
Es un elemento fundamental que NO se puede obviar y va a variar de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Depende de
que tipo de obligación se este hablando el plazo que se va a colocar será mayor o menor.
4) Domicilio constituido
Generalmente es el domicilio del abogado. “Constituyo domicilio a los efectos del intercambio misivo, estudio tal”. Se deben
aclarar los días y horarios de atención, esto es fundamental, además se debe agregar “previa concertación telefónica”.
5) Apercibimiento
Es lo que se va a realizar en el caso de incumplimiento. Con esto se coloca un tope al reclamo por lo tanto después yo no
me puedo pasar de esto.
6) Firmas
Serán las del remitente, ya que el abogado no está obligado a firmar (particularmente la profesora si no es apoderada no
firma el abogado por una cuestión de responsabilidad).

¿Como se acredita un mandato o un poder? En la carta documento. Si el abogado figura como remitente y se invoca un
poder, no tiene por que exhibirse. Distinto es el caso en que el remitente no coincida con la firma, en cuyo caso si habría que
enviar el poder.

PROCESO LABORAL

El servicio de conciliación obligatoria para conflictos individuales de trabajo. SECLO.


Esto significa que el trabajador que intente reclamar a su empleador (en CABA) un crédito de naturaleza laboral derivado de
un contrato de trabajo, antes de iniciar una demanda judicial, debe, con carácter obligatorio, presentar su reclamo en el
SECLO.
Si se concilia, el acuerdo homologado adquiere entidad de cosa juzgada. Si en esa instancia no se arriba a un acuerdo
conciliatorio, queda el trabajador habilitado para recurrir a la justicia del trabajo y presentar la demanda judicial.

Tramitación
El procedimiento ante el SECLO es gratuito para el trabajador, quien debe formalizar su reclamo en un formulario. El SECLO
designa por sorteo público a un conciliador y cita a las partes a una audiencia, dentro de los diez días de su designación.
Las partes deberán comparecer a esa audiencia, asistidas por sus letrados; de todo lo actuado se debe labrar acta
circunstanciada. El conciliador tiene 20 días hábiles, a partir de la celebración de la audiencia, para cumplir su cometido,
pudiendo solicitar las partes una prorroga de hasta 15 días.
Dentro de esos plazos, el conciliador puede convocar a las audiencias que considere oportunas.
En caso de llegar a un acuerdo conciliatorio, se debe instrumentar en forma clara en un acta especial y someterse a la
homologación del SECLO.
En caso de denegarse la homologación, el SECLO otorgara una certificación de tal circunstancia, a los efectos de dejar
expedita la vía judicial ordinaria.
Si el empleador no diera cumplimiento al acuerdo conciliatorio, será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera
instancia del trabajo por el procedimiento de ejecución de sentencia.
Si fracasa la instancia de conciliación, el conciliador tiene la facultad de proponer a las partes que se sometan a un arbitraje,
caso afirmativo, se suscribirá el respectivo compromiso arbitral.
Si no se llega a un acuerdo conciliatorio, se labra el acta respectiva y queda expedita la vía judicial ordinaria. La iniciación
del trámite ante la nueva instancia creada (SECLO) interrumpe el curso de la prescripción.

Por lo tanto, se va a la vía judicial por dos motivos:


✓ Doble incomparecencia
✓ Cuando no exista acuerdo

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¿Que se necesita para iniciar el juicio laboral? El acta de cierre en el SECLO y así queda expedita la vía judicial. Se utiliza
para iniciar el juicio, es requisito al momento de iniciar la demanda presentar el acta de cierre original. En esta tiene que
dejar expreso que no se pudo conciliar y que queda expedita la vía judicial
El momento del acta de cierre es el momento en que tenemos que estar atentos y decir que quiere que se ponga, dado que
si uno se olvida de algún rubro no puedo pedirse en el juicio.
Puede pasar que un empleador inicie el SECLO con su empleador y que al no llegar a un acuerdo quede cerrado. Si se
advierte que había solidaridad con otro empleador, se solicito un SECLO con el otro empleador, y después de eso si se
puede hacer juicio para los dos.

Procedimiento judicial en CABA


Si no se llega a un acuerdo conciliatorio en el SECLO, el trabajador está habilitado para iniciar una demanda ante la justicia
nacional del trabajo.
Una característica distintiva del proceso laboral es que el procedimiento es de oficio desde el ingreso de la causa hasta el
momento de practicar la liquidación de los créditos, es decir que el juez impulsa la tramitación de la causa y el juzgado
confecciona la totalidad de las cedulas.
El proceso es escrito y verbal actuado.
El proceso de conocimiento permite al juez laboral determinar quién es el titular del derecho y a quien va a condenar.
Pueden distinguirse cuatro etapas:
1) Hasta la traba de la litis, en que quedan determinados los hechos controvertidos
2) Cognoscitiva: desde la apertura a prueba hasta el alegato, en el cual se ofrecen y producen las pruebas
conducentes.
3) Decisiva: en la cual se dicta sentencia sobre los hechos controvertidos, basada en la prueba merituada y con
fundamento en derecho
4) Recursiva: momento de interponer los recursos
El proceso de ejecución se inicia con la liquidación que determina el crédito líquido sobre la base del título ejecutivo.
La ley de procedimiento laboral tuvo como objetivo, que el proceso fuese ágil, sencillo y rápido. Es una herramienta del
derecho sustancial que protege créditos de naturaleza alimentaria y, por ende, requiere un pronunciamiento veloz dentro del
marco de seguridad jurídica.

Síntesis del proceso


La demanda debe ser presentada en la secretaria general de la Cámara de Apelaciones, para que se efectue el sorteo de un
juzgado de primera instancia que entienda en la causa. A esto se debe adjuntar un bono del Colegio Público de Abogados y
el certificado emitido por el SECLO.
Cuando se actúa por apoderado, previamente a presentarse la demanda, el trabajador debe dirigirse a la oficina de poderes
de la Cámara del Trabajo, a fin de otorgar poder a su letrado en forma gratuita.
Una vez presentada la demanda, la mesa general de entradas de la secretaria de la cámara arma el expediente y lo envía al
juzgado sorteado.
Una vez ingresado el expediente al juzgado, se registra en el libro de ingreso informativo y se carga en el informático; el
primer acto procesal del juez es determinar la competencia y luego efectuar la revisación de los requisitos de admisibilidad
de la demanda.
Con la demanda se debe acompañar el certificado del SECLO, que acredita haber pasado por esa instancia.
Se corre traslado por diez días de la demanda al empleador accionado, quien no solo debe contestar la demanda, sino que
también debe ofrecer la prueba de la que desea valerse, oponer excepciones, citar a terceros, reconvenir y ofrecer la prueba
de la reconvención; además, si la actora presento documentos junto con la demanda, también debe reconocerlos o
desconocerlos.
El empleador accionado contesta la demanda y ofrece la prueba, el juzgado notifica por cedula a la parte actora, corriéndole
traslado por tres días de la contestación de la demanda y de la documentación. La actora debe ofrecer la prueba y reconocer
o desconocer los documentos agregados por la demandada. Si la demandada hubiese reconvenido, en lugar de tres días el
plazo se extiende a diez días, para todos estos actos procesales y para contestar la reconvención y ofrecer prueba sobre
ella.
Concluido esto, el juez tiene un plazo de cinco días para abrir la causa a prueba, notificar por cedula, y en dicho proveído
expide sobre la totalidad de las pruebas ofrecidas, ordenando producir los procedentes y conducentes y desestimando las
innecesarias para dilucidad la causa.
Finalizada la etapa probatoria, el juez hace saber a las partes, que el expediente se encuentra en secretaria para alegar,
otorgándoles un plazo de diez días para presentar una memoria escrita. Vencido dicho plazo, ingresa la causa a despacho
para dictar sentencia; el plazo para su dictado es de treinta días, y el juzgado notifica a las partes por cedula y con copia.
El plazo para apelar es de seis días; una vez apelada se corre traslado por cedula por tres días a la otra parte para que
conteste los agravios. Luego el expediente se eleva a la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La Sala tiene un plazo de sesenta días para dictar la sentencia definitiva. Contra ese pronunciamiento se puede
interponer recurso de inaplicabilidad y recurso extraordinario, para que se expida la CSJN.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO
El fin perseguido por el derecho del trabajo es proteger a los trabajadores, se constituye así en un medio para igualar a
trabajadores y empleadores.
El cuerpo normativo principal del derecho individual del trabajo es la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744), la cual
establece las condiciones mínimas del trabajo.
Están excluidos de su ámbito de aplicación los trabajadores dependientes de la Administración Publica nacional, provincial o
municipal, los trabajadores del servicio domestico y los trabajadores agrarios.
El derecho del trabajo es protector, al no existir un pie de igualdad entre las partes protege al trabajador, que es la parte más
débil en la relación de trabajo.
No se limita la libertad de contratación, sino que, una vez concretada la relación, sus condicione deben subordinarse a las
normas ineludibles que constituyen el orden publico laboral.

Principios del derecho del trabajo

1. Principio protectorio
El principio protectorio y el de Irrenunciabilidad son los más importantes. Tienen como finalidad proteger la dignidad del
trabajador en su condición de persona humana, y consisten en distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias
preexistentes entre trabajador y empleador, evitando que quienes se desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros
sean víctimas de abusos que ofendan su dignidad.
a. In dubio pro operario
Directiva dirigida al juez para el caso de existir una duda razonable en la interpretación de una norma. Esto
significa que si una norma resulta ambigua, y puede ser interpretada de varias formas y con distintos
alcances, el juez debe, obligatoriamente, inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador.
b. Regla de la aplicación de la norma más favorable
Se presentan dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica, en tal caso, el juez debe
necesariamente inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía
inferior. Mientras que el in dubio pro operario es una regla de interpretación, esta es una regla de
interpretación.
c. Regla de la condición más beneficiosa
Dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador se la debe respetar: la
modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derechos.
Las condiciones de trabajo individualmente pactadas por las partes no pueden ser modificadas para el futuro
en perjuicio del trabajador, aun cuando surjan de un convenio colectivo homologado.

2. Principio de Irrenunciabilidad de los derechos


Se ha definido doctrinariamente la Irrenunciabilidad como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente
de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio.
La norma inferior reemplaza a las superiores si tienen mayores beneficios para el trabajador, mientras no altere el orden
público absoluto.
La renuncia puede ser definida como “el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral”.
El derecho del trabajo considera que cuando el trabajador renuncia a un derecho, lo hace por falta de capacidad de
negociación o por ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente en el empleador.

3. Principio de la continuidad de la relación laboral


En caso de duda entre la continuación o no del contrato de trabajo, o respecto de su duración, se debe resolver a favor de la
existencia de un contrato por tiempo indeterminado.
El principio apunta al mantenimiento de la fuente de trabajo: el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, esto
otorga seguridad y tranquilidad al trabajador.
Esto beneficia también a los empresarios, ya que la excesiva rotación de empleo produce un alto costo económico y la
continuidad se manifiesta en mayor experiencia.
Otra manifestación de este principio se verifica cuando el contrato de trabajo se mantiene pese a producirse un cambio en la
persona del empleador.

4. Principio de primacia de la realidad


Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o
apariencias o lo que las partes han convenido: el contrato de trabajo es un “contrato de realidad”.
En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos, se debe dar preferencia a los
hechos.

5. Principio de buena fe
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Es un principio y un deber de conducta reciproco de las partes que si bien no es específico del derecho de trabajo, adquiere
esencial relevancia, ya que el contrato no solo contiene prestaciones de carácter patrimonial, sino también deberes de
conducta.

6. Principio de no discriminación e igualdad de trato


Lo que prohíbe la ley son las discriminaciones arbitrarias entre el personal, es decir, distinciones infundadas; no impide que
el empleador otorgue un trato desigual en situaciones desiguales: el principio se refiere a identidad de situaciones.
El trabajador que invoca la existencia de un trato discriminatorio debe acreditarlo, pero a su vez, la empresa puede
excepcionarse demostrando que ese trato desigual, no es arbitrario ni discriminatorio.

7. Principio de equidad
La equidad como la justicia del caso concreto. La equidad cumple dos funciones esenciales en la formación de la norma
particular: la interpretación del derecho positivo y la función integradora del derecho para llenar las lagunas del sistema
jurídico.

8. Principio de justicia social


Consiste en dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común.

9. Principio de gratuidad
Es el principio que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos. Se
materializa en la eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia, y en la etapa prejudicial en la posibilidad de
remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno.
Se trata de evitar que los trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos.

10. Principio de razonabilidad


Es un principio general del derecho que opera como filtro en la aplicación de interpretaciones “disvaliosas” de una norma o
de determinadas situaciones. Se trata de un accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan
lógicas y habituales.

11. Principio de progresividad


Este principio apunta a que las garantías constitucionales de los trabajadores no se vean condicionadas por eventuales
normas regresivas que atenten contra el orden publico laboral. Por un lado, impone el deber de que ante cada cambio
normativo en materia laboral, se amplíe progresivamente el nivel de tutela y no se disminuya; y por otra parte, implica la
recuperación de derechos de los trabajadores, reformando la legislación, incorporando mayores beneficios laborales en las
leyes y los convenios colectivos de trabajo, y compatibilizando la jurisprudencia con los principios y garantías de carácter
protectorio.

Medios técnico-jurídicos
Son el conjunto de instrumentos o herramientas que están expresamente enumerados en el derecho positivo y que tienen
por finalidad equilibrar la relación de disparidad entre empleador y trabajador.
a) Limitación de la autonomía de la voluntad mediante el orden publico laboral. Ambas partes pueden pactar libremente
siempre que no se vulneren los mínimos inderogables establecidos en la LCT y en los convenios colectivos.
b) Opera como limite la Irrenunciabilidad de los derechos consagrados en las normas imperativas que constituyen el
orden público laboral.
c) Otro de los medios consiste en evitar el fraude y preservar la vigencia del contrato de trabajo, al establecer la nulidad
de todo contrato en el cual se haya procedido con simulación o fraude, aparentando normas contractuales no
laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio.

EL PROCEDIMIENTO LABORAL EN CABA

Principios
a) Publicidad. Todos los actos son públicos, salvo disposición expresa en contrario.
b) Preclusión. Hay un tiempo para cada acto procesal, si la facultad no se ejerce en el tiempo que corresponde, se da
por perdida.
c) Contradicción. De cada presentación se da traslado a la otra parte, la cual tiene derecho a refutar.
d) Adquisición procesal. La actividad que se cumple en el proceso se adquiere para el juicio y no para las partes.
e) Legalidad de las formas. Se debe respetar la ley, las partes no pueden elegir la forma o los términos para hacerlo.
f) Económica procesal. Los distintos actos se deben cumplir evitando una prolongación irrazonable, se pretende
ahorrar esfuerzos inútiles.
g) Concentración. La producción de las pruebas se debe producir en la menor cantidad de actos posibles.

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h) Inmediación. Apunta a la mayor relación directa entre el que tiene que juzgar y el caso, a la dirección y vigilancia
del proceso por parte del juez.

Principales características. Diferencias con el proceso civil

• Impulso de oficio
El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces. En el procedimiento laboral no existe la figura de la caducidad de
instancia, y el juez laboral se convierte en director del proceso. El impulso de oficio no puede suplir la negligencia de las
partes en la reproducción de las pruebas ofrecidas.
• Reclamo previo ante el SECLO
Antes de iniciar una demanda laboral en CABA, se debe efectuar el reclamo previo ante el SECLO.
• Eximición del trabajador de pagar tasa de justicia
En virtud del principio de gratuidad, el trabajador que demanda a su empleador en un juicio laboral no paga tasa de justicia,
es decir, tiene acceso gratuito al servicio de justicia.
• Gratuidad del poder
El trabajador puede otorgar poder en la Oficina de Poderes de la Cámara del Trabajo en forma gratuita. El trabajador y sus
derechohabientes gozaran del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos y que su vivienda
no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno.
• Particularidades en las notificaciones y en los plazos
El principio es que las notificaciones por cedula las confecciona y diligencia el juzgado.

• Plazos
En general son de TRES días y no de cinco. El plazo para apelar la sentencia definitiva es de SEIS días, y en ese mismo
plazo se deben expresar agravios. La sentencias y resoluciones son inapelables si no superan el monto equivalente a 300
veces el valor del bono del Colegio de Abogados (el monto de apelabilidad es toda suma superior a $10.500).
• Conciliación homologada
Todo pago percibido por el trabajador de su empleador, efectuado mediante un acuerdo privado, sin la homologación del
Ministerio de Trabajo, del SECLO o de un juez laboral, no tiene efectos cancelatorios.
• Intimación previa al traslado de la demanda
El juez laboral tiene la facultad de requerir que la parte actora supla las omisiones de forma o complete los requisitos de
admisibilidad de la demanda.
• Producción de las prueba
o La prueba confesional no requiere la presentación del pliego de posiciones, se pueden formular las
posiciones de viva voz.
o En la prueba testimonial no se debe presentar pliego de testigos, es el juzgado el que formula las preguntas
y las partes solo las sugieren. Si fijan audiencias sucesivas para la totalidad de los testigos y no hay
audiencias supletorias.
• Traba de la litis y ofrecimiento de prueba
La parte actora presenta la demanda sin necesidad de ofrecer la prueba, se le corre traslado a la demandada quien tiene
diez días para contestar la demanda, oponer excepciones y ofrecer prueba, y luego se le corre traslado a la actora, para
que, en el plazo de tres días, reconozca o desconozca la documentación de la demandada y ofrezca su prueba.
El proceso laboral el actor, (solamente en Nación y no en PBA) tiene dos oportunidades para presentar la prueba. Luego
del primer auto donde podía adjuntar la prueba, se corre traslado al demandado y los demandados tiene diez días para
contestar la demanda y oponer excepciones; luego se le corre traslado al actor que tiene que contestar el traslado en tres
días pudiendo agregar toda la prueba que falte en este momento.
• Consentimiento de resoluciones
Las resoluciones dictadas en audiencia con la presencia de la parte interesada quedan firmes si no se las cuestiona en ese
acto.

PROCESO CIVIL Y COMERCIAL PROCESO LABORAL


Mediación obligatoria (pública o Conciliación obligatoria (SECLO
Antes de iniciar el proceso
privada) oficial)
Principio de gratuidad. La tasa de
¿Gratuidad? Se paga tasa de justicia (al inicio) justicia se paga con la sentencia y el
condenado en costas)
Por instrumento público (escribano). Poder/Carta poder: en Cámara o en
Poder
No existe carta poder (se paga) Juzgado. Es gratuito.
Inicio del proceso 1. Se sortea y lo lleva el letrado 1. Se sortea y lleva Cámara.
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2. No hacen falta las copias del 2. Lleva copias porque el impulso
traslado de la demanda (se es de oficio, ya lleva la cedula
pueden presentar luego cuando
ordenen la notificación)
Impulso A pedido de parte De oficio (hasta la sentencia)
No hay caducidad de instancia. Si el
Caducidad de instancia Caducidad de justicia empleado no impulsa la causa (se lo
puede tener como no desistido)
¿Beneficio de litigar sin
Si No, pero se podría llegar a pedir
gastos?
Genérico de traslado: 5 días Genérico de traslado: 3 días
Plazos
Apelación de sentencia: 5 días Apelación de sentencia: 6 días
Momento de la prueba Prueba del actor solo al inicio Prueba del actor en dos momentos
Prueba confesional Requiere pliego No requiere pliego
Prueba testimonial Pliego del interrogatorio Testigos
Notificación los días martes y
Notificación por ministerio Notificación solo los días martes y
viernes O siguiente dia hábil si es
de la ley viernes
feriado o inhábil
Audiencia Audiencia 360 CPCC Audiencia art 80 LO

Otras particularidades

1. Plazos
Se caracterizan por su perentoriedad (si no se cumple con el acto se pierde el derecho) e improrrogabilidad (no pueden
ampliarse).
Los plazos corren desde el dia siguiente a la notificación, tomándose en consideración solo los días hábiles. Si el plazo no
está fijado en la ley, los señala el juez.
Todos los vencimientos operan a las 9:30 hs., por el plazo de gracia.
Plazos para dictar las resoluciones:
a. Providencias simples: dentro de los tres días
b. Sentencias interlocutorias: dentro de los cinco días
c. Sentencias definitivas de primera instancia: dentro de los treinta días
d. Sentencias definitivas de segunda instancia: dentro de los sesenta días
2. Notificaciones
El principio general en materia de notificaciones es la notificación por cedula, a cargo del tribunal. Las resoluciones
notificadas por ministerio de la ley lo quedan los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese feriado.
3. Costas
Son los gastos que demanda el trámite del proceso. Las costas serán soportadas por la parte vencida en el litigio, pero se
dispone que el juez podrá eximir a la parte vencida cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho.
4. Regulación de honorarios
Para regular honorarios los jueces deben tener en cuenta el valor del litigio, el merito y la importancia de los trabajos
efectuados y las características del procedimiento laboral.
5. Capacidad. Extinción de la legitimación procesal
Los menores adultos (entre 14 y 18 años) tienen la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por si, y están
facultados para otorgar mandatos.
En caso de muerte o incapacidad sobreviniente de alguna de las partes, se produce la suspensión del proceso y la citación
de los sujetos que actuaran en su reemplazo.
6. Nulidades
La nulidad es la sanción procesal por la inobservancia de las formas procesales. El acto nulo es confirmable, salvable.
7. Medidas cautelares
El juez puede decretar, a petición de parte, el embargo preventivo sobre los bienes del deudor:
a. Si se justificara que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que se halla disminuida
notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del acreedor.
b. En caso de falta de contestación de la demanda. Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de
bienes por parte del empleador pueda comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas
del derecho del trabajo, el Ministerio Publico podrá solicitar medidas cautelares.

Competencia
La jurisdicción es la facultad del juez de aplicar el derecho, y la competencia (grado, materia o territorio) es el marco dentro
del cual se ejerce la jurisdicción.

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La competencia de la justicia nacional del trabajo, incluso la territorial, es improrrogable. La competencia material surge del
derecho invocado en la demanda: se resuelve con lo que el actor expresa en su demanda.
La justicia nacional del trabajo es competente en razón de la materia para entender en todo conflicto que surja como
consecuencia del contrato de trabajo y donde se discutan leyes laborales.
La competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: es revisora de los recursos interpuestos
contra las resoluciones y sentencias dictadas por los jueces de primera instancia.
La competencia territorial, es competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de
celebración del contrato, o el del domicilio del demandado.
Cabe destacar que:
1) Si se acciona contra distintas demandadas (litisconsorcio pasivo necesario), es suficiente con que una sola de ellas
resida en CABA para que sea competente la justicia nacional del trabajo.
2) Lo importante es que el demandado resida en CABA no solo durante la relación laboral, sino también al momento de
notificarse de la demanda
3) Cuando no se verifican los restantes extremos de la norma, debe indicarse concretamente el lugar especifico de
celebración, la fecha y las circunstancias.

LA DEMANDA LABORAL

Requisitos
La demanda siempre debe ser escrita y presentarse con tantas copias como demandados haya. El escrito debe ser
autosuficiente para fijar la pretensión judicial.
La demanda se presenta ante la Secretaria General de la Cámara Nacional del Trabajo (CNT), la cual sortea el juzgado de
primera instancia que entenderá en la causa. Esta demanda se presenta en un sobre oficio, el cual deberá contener: la
demanda, el poder (si lo hay), el acta de cierre en SECLO, el Anexo II, fotocopia del DNI y copias de la demanda (tantas
copias como partes intervengan), y el bono.
El juez cuando recibe la causa, debe establecer si resulta competente en razón del grado, territorio y materia; si no lo es,
debe ordenar la remisión de la causa al juzgado del fuero que corresponda, o proceder al archivo de las actuaciones si fuese
competente un juez provincial. Contra el auto que declara la incompetencia del tribunal puede interponerse recurso de
apelación dentro de los tres días, debiendo dentro del mismo plazo expresar agravios.

Los requisitos de admisibilidad son:


1) El nombre y el domicilio real del demandante
2) El nombre y el domicilio del demandado
3) La cosa demandada, designada con precisión. Se deben detallar rubro por rubro los conceptos que integran la
liquidación. La liquidación la hace el abogado que representa al empleado, y la tiene que llevar al SECLO con tantas
copias como partes intervengan, mas una para el conciliador. En esta liquidación se ponen los rubros pedidos y los
montos, y se debe fundamentar por que motivos se piden. Se debe tener en cuenta el convenio porque quizás
existan sumas y aumentos de acuerdo a las diferentes escalas salariales que tenga el gremio (esa escala salarial
debe estar homologada)
4) Los hechos en que se funda, explicados claramente.
5) El derecho expuesto sucintamente
6) La petición en términos claros y positivos
7) Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliadora (SECLO)
8) Juramento sobre prevención

Intimación previa al traslado de la demanda


Si la demanda tuviera defectos de forma, omisiones o imprecisiones, el juez de oficio intima a la parte actora para que los
subsane en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.
Si la parte actora guarda silencio, ante la intimación, se tiene por no presentada la demanda sin más trámite ni recurso. La
resolución que ordena tener por no presentada la demanda es apelable en el plazo de tres días.
La parte actora debe presentar copia de la contestación de la intimación, porque es una contestación al tribunal que
completa la demanda; tiene dos días a partir de la providencia para agregar la copia faltante y se notifica por ministerio de
ley.
Si no contesta la intimación, no hay posibilidad de recurso, no se notifica por cedula, y se archiva la causa, es asimilable al
desistimiento del proceso y no interrumpe la prescripción.

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CLASE 8 - 29/09/2017

MEDIDAS CAUTELARES

¿Qué es una medida cautelar?


Se trata de un decreto tendiente a asegurar el cumplimiento de una sentencia. Se denominan medidas cautelares a aquellas
resoluciones jurisdiccionales que se adoptan y ejecutan, a petición de parte o de oficio, antes o durante el transcurso de un
proceso y que tienen por finalidad asegurar la ejecución de la sentencia de condena que se dicte y evitar o prevenir un daño
futuro.

CARACTERISTICAS
a) Destinadas a asegurar el cumplimiento de una sentencia
b) Resoluciones judiciales – decisión fundada
Las medidas cautelares solo la puede decretar un juez mediante una resolución judicial debidamente fundada.
c) Se disponen inaudita parte (proceso de familia)
Que sean inaudita parte significa que se dictan sin que la parte contraria tenga conocimiento.
d) Son accesorias
Estas medidas cautelares no tienen una finalidad en si misma, sino que acceden a otra pretensión principal.
e) No implican prejuzgamiento
Esto significa que por el hecho de que el juez haga lugar a la medida precautoria, no quiere decir que vaya a hacer lugar a la
demanda
f) Son provisionales y mutables
No hace cosa juzgada el decreto de una medida cautelar, sino que puede cambiarse una por otra, dejarse sin efecto o
disponerse una de mayor gravedad, y todo esto va a depender de que haya mayor o menor verosimilitud del derecho.

NOCIONES GENERALES
La actividad profesional previa a la demanda, consiste en la necesidad de considerar la solvencia de la contraria, para saber
si en el caso de obtener una sentencia favorable se la podrá hacer cumplir ejecutando sus bienes y/o inhibiéndolo.
La finalidad de las medidas cautelares es impedir que el derecho que se reclama en un juicio pierda su eficacia mientras
éste dura, a la espera de la sentencia.
En un proceso cautelar el juez, a pedido de la parte interesada, sin escuchar a la otra y tras evaluar las pruebas aportadas
por la peticionante, resuelve dictar la medida cautelar solicitada u otra y no debe interpretarse en forma restrictiva.
El expediente queda reservado hasta tanto se ejecute la medida ordenada.
La resolución es apelable, y puede ser aumentada, rectificada o disminuida, así como también sustituida y transformada.

REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA


Para que el juez dicte una medida deben estar cumplidos ciertos requisitos.

1. VEROSIMILITUD DEL DERECHO


El derecho que se pretende proteger debe resultar verosímil, según las pruebas acreditantes del derecho invocado. Esto es
así dado que las medidas cautelares son dictadas inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona afectada por la medida.
Por este motivo, se quiere extremar los recaudos, para asegurarle mínimamente al juez que con la medida en cuestión
protegerá un derecho verosímil.
2. PELIGRO EN LA DEMORA
El juez evaluara si existe peligro de perder la eficacia del derecho, de no dictarse la medida cautelar en cuestión. Existe
peligro en la demora cuando demorar la protección del derecho acarrea un perjuicio real y concreto para su titular.
3. CONTRACAUTELA
La parte interesada debe dar garantía de responder por los daños y perjuicios eventualmente producidos a la parte afectada
por la medida. El monto de la garantía es fijado por el juez.
Esa garantía se materializa por medio de una contracautela que puede ser:
a. Real. Inscribiendo un auto-embargo sobre un bien propio del solicitante, por el monto de la contracautela, o
depositando dicha suma en dinero en efectivo.
b. Personal. Otra persona saldrá como garante de los eventuales daños y perjuicios.
c. Juratoria. El solicitante deberá presentarse en el expediente cautelar y prestar juramento de responder por
todos los daños que la medida pueda producir.

Algunas personas están exentas de prestar la contracautela, en mérito de su reconocida solvencia (Ejemplo: la Nación),
como así también quien haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos.

REQUISITOS DEL ESCRITO DONDE SE PIDE


1. Derecho que se pretende asegurar.
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Obviamente este va a ser el objeto de la demanda principal.
2. Acción principal a la que accederá la cautela
3. Medida precautoria que se pide
Cuál es la cautela que se pretende, igual el juez no está obligado a decretar la que el actor pide y ninguna mas. El juez
puede sustituir la medida que se pide.
4. Disposición en que se funda la medida
Se trata de la normativa. Si no es una medida típica, se debe consignar la jurisprudencia en la cual se basa el pedido
5. Fundamentación de los presupuestos
Los tres requisitos vistos antes (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela).
6. Información sumaria (mas prueba)
Esto es un pequeño juicio de conocimiento donde se produce prueba para acreditar algunos hechos.

PRESUPUESTOS
✓ La contracautela va a jugar contra la verosimilitud del derecho.
✓ La gravedad de la medida juega contra la contracautela.

Si hay un riesgo muy grande, es posible que el juez no tenga en cuenta la verosimilitud del derecho, ni si hay una
contracautela. La contracautela no tiene que prestarla ni el Estado, ni quien actúe con el beneficio de litigar sin gastos, y ya
este concedido; no así quien lo esté tramitando (siempre analizar la jurisprudencia donde se va a litigar).

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS DENIEGA


Si el juez deniega la medida solicitada, lo hará por falta de algún requisito para su procedencia, por lo que la parte puede
solicitarla en cualquier otro momento, dentro del mismo expediente, siempre que haya dado cumplimiento a dicho requisito.
Además las medidas son provisionales, es decir, subsistirán en la medida en que subsistan las circunstancias que les dieron
fundamento.

CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES


El proceso cautelar puede iniciarse antes de la demanda ordinaria, en ese caso, el peticionante que ha logrado el dictado de
la medida solicitada tiene un plazo perentorio de 10 días, para iniciar la demanda ordinaria o para iniciar el proceso de
mediación obligatorio. Si no lo hiciera, el juez puede decretar de oficio la caducidad de la medida cautelar.
Sin embargo, este podrá solicitar nuevamente esa u otra medida, una vez iniciada la demanda de fondo, siempre que
concurran todos los requisitos de procedencia.
También caducan por el transcurso del tiempo, las medidas trabadas, los embargos e inhibiciones caducan a los cinco años
desde su inscripción en el registro, debiendo el acreedor solicitar su reinscripción antes del vencimiento del plazo para evitar
la caducidad cautelar.

ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

1) EMBARGO PREVENTIVO
Es una medida que impide la disposición, por parte de su titular, de un bien cualquiera que integre su patrimonio; salvo que
sean fungibles (Ejemplo: si se embargan 100 latas de pintura, se pueden vender pero siembre deben estar embargadas 100
latas). Existen tres especies de embargos, y la diferencia radica en la verosimilitud o fuerza del derecho a que se refieren.
a. Preventivo: tiende a proteger el cumplimiento de un derecho aun no reconocido por el juez, pero verosímil,
y puede ser trabado aun cuando la sentencia de primera o segunda instancia esta recurrida.
b. Ejecutivo: tiende a proteger derechos que emanan de títulos ejecutivos.
c. Ejecutorio: protege derechos reconocidos en una sentencia firme.

Efectos
El embargo respecto de un bien, en primer lugar, lo que nos crea es una preferencia en cuanto a la ejecución posterior de la
sentencia. Esto significa que el que primero embarga, es el que primero cobra.

Los embargos tienen un plazo de caducidad de 5 años. Tanto el embargo, como la inhibición general de bienes dejan de
tener efectos (articulo 207 CPCCN), a los 5 años hay que volver a inscribir la medida si sigue vigente el juicio, y esto se hace
para seguir teniendo ese grado de preferencia con respecto al resto de los embargantes del bien. Es decir si uno no
reinscribe el embargo nuevamente, ese embargo caduca y se pasa a la fila.

Nota: la renovación del embargo con el mismo lugar que se ocupaba, se verifica en el momento en que se entra al
registro el pedido de reinscripción, por eso se hace cuatro o cinco meses antes de que se venza el embargo.

Procedencia (Articulos 209 y 210 CPCCN)

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Forma de la solicitud.
El embargo puede ser pedido mediante escrito antes de iniciar el proceso principal, o junto con el, o una vez iniciado este.
La solicitud deberá contener ciertos requisitos, pero además es necesario aclarar cuando se traba embargo por oficio y
cuando por mandamiento.
• Bienes inmuebles y bienes muebles registrables: el embargo se traba mediante oficio dirigido al registro de la
propiedad que corresponda.
• Bienes muebles del domicilio del deudor: el embargo se traba diligenciando el oficial de justicia de la zona que
corresponda, junto con el abogado, un mandamiento de embargo.
• Créditos del deudor: el embargo se traba notificando al deudor del deudor, mediante cedula u oficio.
• Derechos hereditarios: el embargo se traba mediante anotación en el expediente del sucesorio, indicando los datos
de la resolución que ordenó el embargo y los datos del titular de dichos derechos.
• Dinero: el embargo se traba en la entidad bancaria correspondiente.
o Si no se sabe en qué entidad bancaria tiene plata la persona, se libra un oficio al BCRA para que comunique
a las entidades bancarias para que trabe embargo en su cuenta
o Si el embargado tiene muchas cuentas, se embargan todas juntas por el mismo monto. Se debe estar atento
para pedir levantamiento y devolución del dinero para no responder por los daños y perjuicios que se
pudieron haber ocasionado. Si el monto que tiene es menor de lo que se embarga, se embarga hasta lo que
tenga.

Forma de la traba
o Por oficio
Para trabajar un embargo preventivo por oficio cuando se trata de bienes inmuebles ubicados en la misma jurisdicción del
juzgado que lo dicta. El embargo es ordenado, decretado, otorgado, mediante resolución que el juez debe dictar el mismo
dia de presentación del pedido, o al dia siguiente, dada la naturaleza de la medida.

Tratándose de embargos de inmuebles, hay que presentar en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal,
los siguientes elementos:
1. Minuta de inscripción: dicho formulario se compra en el registro mismo, por dicho nombre. En la minuta hay
espacios numerados para consignar distintos tipos de información.
2. Carpeta: en la que se incluirá el oficio y la minuta originales. El abogado conservara copia de ambos, junto con
el comprobante referido a continuación.
3. Comprobante de pago de timbrados: se pagan dos timbrados, uno fijo y otro proporcional al monto del
embargo.
4. Fotocopia de la credencial de abogado firmada y sellada por el profesional
5. Constancia de tramite: el empleado del registro entregara una constancia del tramite iniciado.
6. Tramite urgente: si se desea acortar el plazo a cuatro o cinco días, debe dársele el carácter de urgente,
comprando otro formulario que, sin llenar, va timbrado y agregado a la minuta.

Luego de transcurrido el plazo, el abogado presentara la constancia del tramite en la ventanilla correspondiente para retirar
la cautelar inscripta.

o Por testimonio ley 22.172


Se usa cuando se intenta inscribir un embargo preventivo respecto de un inmueble que se encuentra en una jurisdicción
distinta de la del juzgado que lo ordeno, corresponde solicitar, y confeccionar, un testimonio ley 22.172.
Un testimonio es una copia textual y fiel de ciertas resoluciones judiciales. El contenido de todo testimonio debe ser:
1. Transcripción textual de la resolución judicial en cuestión.
2. Explicación de que lo transcripto es copia fiel de su original, con mención de la foja en que se halla del
expediente y del juzgado y la secretaria intervinientes, con mención del domicilio.
3. Objeto para el cual es librado o expedido el testimonio.
4. Dejar constancia de como surge la competencia del juez interviniente y de las personas autorizadas para
diligenciar el testimonio.
5. Cierre de todo testimonio
6. Firma y sello del juez y del secretario
7. Sello de agua que legaliza la autenticidad de las firmas de los funcionarios.

o Por mandamiento
El mandamiento es una orden escrita del juez al oficial de justicia para que realice determinada diligencia. Son trabados por
mandamiento los embargos de cosas muebles no registrables.

Inembargabilidad (Art. 219 CPCCN)

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Los sueldos y haberes jubilatorios solo son embargables en un 20%, en lo que excede del salario minimo, vital y móvil.
Excepcion: tratándose de cuotas alimentarias atrasadas, son embargables en un 100%.
También es inembargable un inmueble constituido como bien de familia.
El embargo trabado sobre bienes inembargables será levantado a pedido del deudor, su conyuge o hijos, o aun de oficio, por
el mismo juez.

2) SECUESTRO

Procedencia (Articulo 221 CPCCN)


Al solicitar la medida se debe acreditar la existencia de circunstancias que hacen suponer que el embargo no asegura por si
solo el derecho del solicitante, pues el secuestro es una medida de excepción.

Forma de la traba
El secuestro es trabado mediante un mandamiento, y cuando el bien a secuestrar se halla en una jurisdicción extraña, por
mandamiento ley 22.172.

3) INTERVENCIÓN JUDICIAL
Es la medida cautelar que se dicta cuando se requiere preservar el normal funcionamiento de una persona jurídica.
El interventor, designado como auxiliar del juez, interviene y controla en la actividad económica de una persona física o
jurídica, para:
a) Asegurar la ejecución forzada del crédito o para impedir alteraciones en el estado de los bienes. Se
nombra un interventor recaudador, que deberá recaudar fondos o frutos sobre los que previamente se ha
ordenado un embargo.
b) Impedir alteraciones en el estado de los bienes.

Tipos de intervención
• Fiscalizador: se limita a fiscalizar o controlar la administración o asociación.
• Administrador y/o coadministrador: quienes desplazan al administrador de la entidad correspondiente, asumiendo
facultades de dirección y gobierno en sustitución provisional de aquel.
• Veedor: es alguien que controla y tiene acceso a los registros de la empresa pero que no puede decidir nada, solo
observa e informa.
• Interventor recaudador: es una persona que se presenta para recaudar. Seria casi una medida de embargo
ejecutorio.

¿Qué pasa si el administrador incumple con sus deberes? El Codigo prevé la remoción del administrador, dado que este
debe cumplir con los fines para los cuales fue nombrado por el juez.
El administrador puede requerir los servicios de auxiliares, pero para esto debe pedir autorización al juez.

Honorarios del administrador.


En principio se calculan en base a un porcentaje de las utilidades habidas durante su gestión (generalmente un 10%). En el
caso de que no haya ganancias, se regula de acuerdo al trabajo que le llevo la administración.

Procedencia (Art. 223 y 224 CPCCN)

Forma de la traba
Si se trata de bienes muebles, mediante mandamiento. Notificado el interventor recaudador de su designación, y habiéndola
aceptado en el expediente, corresponde que su cometido sea realizado por medio de un mandamiento.

4) ANOTACIÓN DE LITIS
Es la medida que se dicta cuando se necesita asegurar la publicidad, hacia terceros adquirentes, de los procesos relativos a
inmuebles y muebles registrables. Esta sirve para despojar de buena fe a cualquier tercero adquirente,
Cuando un bien inmueble o mueble registrable es objeto de un litigio, esta medida asegura la publicidad de dicho proceso,
de modo que lo resuelto en él, pueda ser opuesto a terceros adquirientes del dominio u otro derecho real respecto de ese
bien litigioso.
El bien puede ser enajenado, gravado o embargado, pero los terceros que adquieran derechos sobre ese bien no podrán
alegar buena fe y deberán soportar una eventual modificación en el status quo jurídico de dicho inmueble.

Procedencia (Art. 229 CPCCN)


El peticionante no evitara la disposición del bien, pero si que cualquier posible adquiriente del bien litigioso pueda alegar
buena fe, y podrá oponerle la sentencia que se dicte a su favor.

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La conveniencia de que sea peticionado en escrito independiente, es a fin de que solo el peticionante y su abogado tengan
acceso a el, y asi no se frustre el objetivo de la medida.

Forma de la traba
Se inscribe mediante oficio al registro de la propiedad que corresponda. Si dicho registro se encuentra en distinta
jurisdicción, se realiza mediante testimonio ley 22.172.
Con dicho oficio ya firmado por el secretario, y con sello del juzgado y de la secretaria intervinientes, el abogado deberá
dirigirse al registro respectivo y llenar los formularios se le requiera, y pagar, asimismo, los timbrados correspondientes.

5) PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR

INNOVAR. Es la medida cautelar que se dicta cuando se necesita mantener el estado jurídico en el que se encuentran las
cosas objeto del juicio.
Esta medida busca impedir que se altere dicha situación de hecho, o el status jurídico de los bienes litigiosos, de tal modo
que desvirtúe o impida la ejecución de la sentencia a dictarse.
Por ejemplo: el juez que ordena mantener el estado de “no ocupación” del inmueble, o prohíba la destrucción de la cosa
litigiosa.

CONTRATAR. Se busca que el juez ordene a una de las partes que se abstenga de celebrar uno o mas contratos
determinados respecto de los bienes litigiosos o que han sido objeto del embargo.

Procedencia (Art. 230 CPCCN)


Se trata de una medida residual, esto es, procedente cuando no existe ninguna otra que pueda cumplir el mismo objetivo.

Forma de la traba
Esta medida puede significar:
a) Notificar en forma urgente a la parte destinataria de la prohibición, mediante cedula
b) Inscribir la providencia respectiva

Presupuesto
✓ Ineficacia de la sentencia por modificación de la situación de hecho o de derecho
✓ Verosimilitud del derecho
Debe demostrar que si se modifica la situación jurídica del bien objeto de la demanda, cualquier sentencia que se dicte va a
ser ineficaz. Se debe demostrar por qué debe mantenerse la situación de hecho y por que si no se mantiene esa situación la
sentencia no va a tener ningún efecto.
✓ Contracautela
✓ No pueda abstenerse al cautela por otro medio

6) INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES


Recae sobre la totalidad de los bienes presentes y futuros que tenga registrados el deudor. La finalidad es la interdicción de
vender o gravar cualquier cosa inmueble o mueble registrable de su propiedad, a partir de la inscripción de la medida en los
respectivos registros.
Se dicta cuando hubiera correspondido trabar un embargo preventivo pero no se conocen bienes del deudor

Procedencia (Art. 228 CPCCN)

Procede en dos casos:


1. Cuando el embargo sobre un bien resulta insuficiente para asegurar el monto reclamado
2. Cuando el peticionante afirme no conocerle bienes para embargar.

Forma de la traba
La inhibición es trabada mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de CABA y de la Provincia, asi
como de la Propiedad Automotor, y en cuanto registro el peticionante sospeche que el deudor puede tener bienes presentes
o futuros.
Se la traba mediante oficio al registro de la misma jurisdicción del juzgado que la ordena, y por testimonio ley 22.172 si es en
extraña jurisdicción.

MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS


Se trata de medidas innominadas que el juez puede dictar cuando las otras resulten insuficientes o excesivas. No están
previstas en la legislación, pues quedan libradas al criterio y a la imaginación del solicitante y del juez.

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Este las dicta para asegurar el cumplimiento de la sentencia a pronunciarse, o para impedir una conducta que estime
dañosa o que configure un impedimento para los fines de la justicia.
Ejemplo: diligencias de seguridad solicitadas por la persona que tema un daño en sus bienes, provocado por un edificio u
otra cosa.

CPCCN – ARTICULO 232


Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el
tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable
podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

REGISTROS

1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE CABA


En este registro de toma nota del status jurídico de cada inmueble ubicado dentro del radio de CABA.

2. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PBA


Todos los inmuebles ubicados dentro de la provincia de Buenos Aires están asentados en este registro, cuya sede es la
ciudad de La Plata. La finalidad es la publicidad de los actos sobre bienes inmuebles, y brinda información al interesado, por
medio de formularios similares a los de CABA.

3. REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR


En este registro se puede realizar la inscripción inicial de un rodado, su transferencia, la denuncia de Robo o Hurto, una
comunicación de recupero, obtener un informe de Dominio, realizar una denuncia de venta y tramitar la cedula azul. Los
tramites se realizan previo pago de los aranceles.

Nota: antes de adquirir un rodado es conveniente solicitar un informe de estado de dominio, realizar la verificación física
del mismo y obtener un certificado de libre deuda de patentes.

4. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


En este registro se inscriben obras inéditas o publicadas (Ejemplo: composiciones musicales, dibujos). Dicha entidad lleva
los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constaran distintos datos.

5. REGISTRO DE PATENTES
La patente de invención es un titulo de propiedad que protege a toda invención que sea nueva y posea aplicación industrial.
La patente permite al autor de un producto o procedimiento su explotación por el termino improrrogable de 20 años a partir
de la presentación de la solicitud.

6. REGISTRO DE MARCAS Y DESIGNACIONES


La Ley de Marcas 22.362 define cuales son los signos que pueden o no ser registrados como marcas, y asi obtener la
protección legal. La regla básica es que cualquier signo que tenga aptitud para distinguir productos o servicios es registrable,
salvo que se encuentre incluido dentro de las prohibiciones establecidas por la ley.
Una marca es todo signo con capacidad distintiva, que permite diferenciar un producto o un servicio de otro. La titularidad de
una marca le garantiza al dueño la propiedad y el uso exclusivo pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no
autorizado por parte de terceros.

7. REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. IGJ.


La IGJ tiene funciones relativas a la fiscalización de sociedades comerciales, fundaciones y asociaciones civiles, y funciones
registrales.

8. REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES


Iniciado un juicio universal en CABA, el presentante debe comunicarlo al Registro de Juicios Universales. Este Registro lleva
nota de la existencia de todo juicio universal iniciado y de su radicación, e informa a toda persona que inicia uno nuevo si se
ha promovido otro con anterioridad, para evitar la existencia de dos juicios universales respecto de una misma persona.

9. REGISTRO DE PRENDA
El contrato de prenda sobre un bien mueble o semoviente, o sobre los frutos o productos, puede ser constituido para
asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las cuales las partes
atribuyen un valor pecuniario, y le da al acreedor un privilegio especial sobre ellos. El contrato produce efectos entre las
partes y frente a terceros desde su inscripción.

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CLASE 9 - 06/10/2017
VER CLASE 7 – 22/09/2017
Proceso Laboral

CLASE 10 - 13/10/2017

DESALOJO

El proceso de desalojo tiene por objeto el recupero de la tenencia de determinado bien inmueble para devolvérsela a quien
tiene legitimo derecho para eso, es decir, seria recuperar la tenencia. El desalojo no sirve para recuperar ni la posesión, ni la
propiedad, ni el uso y goce, solo la tenencia que implique el uso y goce.

El inicio de una demanda de desalojo implica la resolución de un contrato. En el caso de la locación, la resolución del
contrato debe ser con causa porque está en juego el orden público. Esto implica que se debe tener una causal para
desalojar, que normalmente implica un incumplimiento contractual.

Las causales más comunes para un desalojo son:


A. CAUSAL OBJETIVA
1) Falta de pago (1206/1209). El locatario dejo de cumplir con el cumplimiento del canon locativo.
2) Vencimiento del contrato (1197). Se termino el plazo por el cual se realizo el contrato.
LIMITACION PROBATORIA. No se puede presentar cualquier prueba en este caso, solo documental, confesional e
informativa.

B. CAUSAL SUBJETIVA
1) Abandono (1219). Cuando el locatario abandona el inmueble sin más.
2) Uso abusivo o deshonesto (1194-1205). Un uso abusivo seria darle otro uso diferente al cual se pacto en
el contrato. Mientras que el uso deshonesto será cuando se lo utiliza para una actividad ilícita.
3) Obras nocivas
4) Trasferencia abusiva (1213-1214). Cuando en el contrato está prohibida la sublocación e igual el locatario
subalquila el inmueble.
5) Deterioro del inmueble (1206-1207). Es dejar venir abajo el inmueble,
6) Intrusión. Cuando uno entra sin permiso a un inmueble.
7) Usurpación. Cuando entra no solo sin permiso sino también con violencia en las cosas.
AMPLITUD PROBATORIA. Se puede ofrecer cualquier medio de prueba para acreditar estas causales..

Nota: prorroga contractual


Es el derecho que tiene el locatario para ocupar por otro plazo el inmueble. Esta solo puede hacerse por escrito,
cuando se venció el contrato, aun cuando el locatario siga pagando se le puede pedir el desalojo del inmueble.

LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL
La ley de mediación 26.589 establece como opcional la mediación en un desalojo. Es recomendable igual organizar este
proceso de negociación para poder reunir en el todos los reclamos derivados de la locación. Temas de agenda:
a) Reclamos económicos por alquileres.
b) Eventuales daños y perjuicios resultantes de la no restitución y deterioro del inmueble.
c) Cobro de impuestos y servicios
d) Fecha de desocupación
El acuerdo total o parcial al que se arriba, por estar firmado en mediación, tendrá fuerza ejecutiva y reemplazara al inicio y
prosecución de los juicios ordinarios.

SUJETOS DEL PROCESO


1. Juez
Sera el que tenga competencia en razón de la materia, y con competencia territorial. Esta ultima es prorrogable por las
partes.
La acción de desalojo es personal y es competente el juez del lugar donde debe cumplirse la obligación y, en su defecto, a
eleccion del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar de celebración del contrato.
La jurisprudencia dice que cuando el lugar de cumplimiento de la obligación coincide con el lugar de ubicación del bien, se
debe entablar la demanda ante el juez de este lugar.
2. Partes
Son el locador y el locatario, pero la jurisprudencia ha otorgado la accion de desalojo a toda persona que invoque un titulo de
uso y goce del inmueble, contra toda persona que tenga la tenencia actual de este sin invocar titulo legitimo.

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LEGITIMACIÓN ACTIVA
1) Propietario
2) Condómino. Es un propietario pero en principio se está hablando del dueño que no firmo el contrato. En realidad el
condómino que firmo el contrato es el propietario. El otro condómino no puede iniciar siempre el desalojo, solo lo
podrá hacer cuando el contrato esta vencido, caso contrario el desalojo lo tiene que iniciar el condómino que firmo el
contrato.
3) Locador. En este caso puede ser una persona distinta del propietario del inmueble. Es decir que aunque el locador
no sea propietario, si el dio el inmueble en locación, siempre puede reclamar la devolución de esa tenencia aun
cuando no sea el propietario.
4) Locatario. Es el inquilino, podrá demandar un desalojo en el caso de sublocación. En este caso deberá probar ser
locatario.
5) Comodante. Un comodato es el préstamo gratuito de un inmueble. En este caso, debemos diferenciar los tipos de
comodato, los que nos interesan son el comodato a plazo y el sin plazo. Obviamente que cuando es con un plazo
determinado, en realidad el comodante no puede reclamar un desalojo hasta que no venza ese plazo; si el
comodato no tuviese plazo, primero habrá una intimación para que se dé un plazo para que desaloje el inmueble,
esta intimación debe tener un plazo razonable, si no, no sirve.
6) Usufructuario. Es aquel a quien se le cedió el uso y goce de la propiedad y por lo tanto también le es permitido
locarla.
7) Usuario. Es quien puede usar la cosa y en ese sentido, también puede ceder la tenencia.
8) Cónyuge del propietario
9) Herederos. Obviamente cuando el propietario se haya muerto. En este caso los legitimarios pueden iniciar el
desalojo en cualquier momento desde el fallecimiento del causante, porque ellos tienen la transmisión de la herencia
desde que este muere; los no legitimarios necesitan la declaratoria de herederos o que se acepte la validez del
testamento.
10) Administrador del sucesorio. Está legitimado para iniciar un desalojo siempre y cuando lo autorice el juez, este va
a llamar a los herederos para que estos presten conformidad para iniciar el proceso de desalojo.
11) Poseedor. En principio el único caso que podría darse, es el del comprador con boleto de compraventa que le dio la
posesión y de esta forma puede alquilar el inmueble. Eso será todo nulo si no completa el trámite de compraventa.
12) Consorcio. Los consorcistas pueden iniciar un desalojo cuando quien alquila un inmueble está infringiendo el
reglamento de copropiedad o produce molestias a los otros consorcistas (ruidos molestos, o atenta contra la
integridad física o moral del resto). En estos casos el administrador del consorcio o los consorcistas podrán iniciar un
juicio de desalojo. Al administrador del consorcio, para iniciar el desalojo, le basta con acreditar en el desalojo que
se está produciendo una situación antirreglamentaria; mientras que el consorcista debe probar que esa situación
antirreglamentaria le produce un daño cierto.

LEGITIMACION PASIVA
1. Locatario
2. Sublocatario
3. Comodatarios
4. Intrusos. Es lo mismo que usurpantes a los efectos del derecho civil.
5. Usurpantes
6. Ocupantes. Los familiares del locatario.
7. Poseedores. En el caso de incumplimiento del boleto de compraventa. En esos casos, el poseedor no tiene
derecho a la posesión y puede iniciarse contra él un proceso de desalojo.
8. Leasing.

LA DEMANDA
Debe cumplir con los requisitos del articulo 330 CPCCN.
Respecto del contenido general de toda demanda, deberá contener el ofrecimiento de toda la prueba, y el objeto sera
siempre la “restitución del inmueble, libre de ocupantes y efectos”.
Como contenido especial:
1) Causal en que se basa (si hubiese varias se debe invocar la mas fácil de acreditar)
2) Mencionar y acreditar el cumplimiento de la intimación de pago previa.
Se acredita con la presentación de la copia de la carta documento que contenía dicha intimación y constancia de inscripción.
Esta intimación tiene dos finalidades: descartar que la mora en el pago ocurra por falta de colaboración del acreedor en
recibirlo, y darle al locatario la ultima oportunidad de abonar los alquileres y evitarse el juicio de desalojo.

DIFERENCIAS ESPECIALES DEL ESCRITO DE DEMANDA DE DESALOJO


Para iniciarlo lo primero que se debe hacer es acreditar la legitimación

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• Propietario: la constancia del registro de la propiedad inmueble porque el hecho de que tenga el titulo, no significa
que no se haya vendido el inmueble, y esa escritura podría no ser válida porque está inscripto en el registro un
segundo testimonio
• Locador: contrato de locación (al igual que el condómino).
• Heredero legítimos: acta de defunción y acreditar el vinculo legitimario que tienen con el causante.
• Administrador del consorcio: acta de designación de administrador, que se agrega al libro de asamblea del
consorcio.
• Poseedor con boleto de compraventa: el boleto de compraventa con firma certificada por escribano).

Si es por vencimiento de plazo o falta de pago se deberá acompañar, a la demanda, con el contrato de locación. Para el
resto de las causales subjetivas deberá pedirse al juez un mandamiento de constatación, para no perder las pruebas. Este
mandamiento es una orden que da el juez al oficial de justicia para que constate el estado en que se encuentran las cosas.
Si fuese un uso deshonesto, también se pide el acompañamiento de la fuerza publica, pero debe ser una brigada.

1. Demanda de desalojo anticipado


Es una pretensión de condena de futuro o de demanda anticipada, constituyendo una sentencia declarativa de certeza.
Tiende a la asegurabilidad de la restitución del inmueble a su vencimiento donde la negativa tendrá como solución procesal
la ejecutoriedad de la sentencia anticipada recaida traducida en el inmediato y perentorio lanzamiento, con costas.

Efectos
Si llegado el dia de vencimiento del contrato, el locatario cumple con su obligación de restituir el inmueble libre de ocupantes
y efectos, las costas generadas por la demanda anticipada seran soportadas por el actor.

La desocupación inmediata del inmueble


El artículo 684 bis del CPCCN, permite obtener la desocupación inmediata del inmueble cuando se tratar de las causales de
falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución real.
Para ello es requisito que se encuentre trabada la litis, esto es, que se encuentre vencido el plazo para contestar la demanda
respecto de todos los demandados. Es importante que no solo se encuentre notificada la demanda al locatario, sino también
a posibles subinquilinos y/u ocupantes, pues si asi no fuere ante la existencia de aquellos fracasara la medida.
Una vez obtenida la desocupación inmediata del inmueble, el actor debe proseguir con el tramite del proceso de desalojo, ya
que dicha medida ha sido dictada en forma cautelar y de ninguna manera implica la finalización del proceso.

Constatación del estado físico del inmueble


Junto con la demanda o en cualquier instancia del proceso, el actor puede solicitar que se constate el estado físico del
inmueble locado, sea para servir como prueba en un futuro reclamo de danos y perjuicios por su deterioro, mas alal del
normal uso en el tiempo.
El mandamiento de constatación deben ser solicitados mediante el escrito pertinente.
Una vez ordenado por el juez, el abogado confeccionara el mandamiento y lo dejara a la firma del secretario.

2. La notificación
La notificación de la demanda de desalojo podrá efectuarse por cedula, o por acta notarial, conforme al articulo 136 CPCCN,
reformado por la ley 25.488

El domicilio
La demanda de desalojo debe notificarse en el domicilio especialmente constituido en el contrato, o a falta de este, en el
domicilio real del demandado, o en ultima instancia, en el inmueble cuyo desalojo se requiere.

Notificación a subinquilinos y ocupantes


El notificador debe:
✓ Identificar a los presentes en el acto
✓ Notificar al demandado y a cada uno de los subinquilinos u ocupantes presentes en el acto
✓ Prevenir a estos últimos de que la sentencia producirá efectos contra ellos.
✓ Informar en el expediente la existencia de subinquilinos y/u ocupantes

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Actitudes del demandado


El demandado puede asumir distintas actitudes frente al traslado de la demanda: allanarse, contestar la demanda y oponer
excepciones, reconvenir, no comparecer, solo contestar la demanda, entre otros.

LA PRUEBA
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1. Medios de prueba
Existe una limitación tendiente a evitar la prueba innecesaria o inidonea en los procesos en que se demanda el desalojo por
falta de pago o vencimiento del contrato. Es por esto que el demandado solo puede ofrecer prueba documental, confesional
o periocial.

2. Declaración de puro derecho


Cuando no hay hechos controvertidos, no procede abrir la causa a prueba. El juez dicta la resolución declarando la cuestión
de puro derecho. Debe ser notificada por cedula. Es apelable en relacion y con efecto suspensivo. Consentida o ejecutoriada
dicha resolución, corresponde llamar autos para dictar sentencia.

ALEGATO
El proceso es ordinario, se podrá presentar alegato dentro del plazo común de seis días, contados a partir de la ultima
notificación que declara clausurado el periodo probatorio.

LA SENTENCIA DE DESALOJO
Esta produce efectos contra la universalidad de ocupantes que detenten el inmueble objeto del juicio.

Plazo para el lanzamiento. Computo.


Si la demanda de desalojo es por falta de pago, el plazo sera de diez días corridos desde la notificación de la sentencia de
primera instancia, o de la segunda, si fuera apelada.
Si la causa fue el vencimiento del contrato, el plazo es de noventa días, desde la notificación de la sentencia definitiva.
En el caso de la demanda anticipada, el plazo es de diez días corridos desde el dia de vencimiento del contrato.
Cuando el desalojo se inicia por intrusión, el plazo sera de cinco días desde la notificación de la sentencia.

La entrega se hara efectiva mediante diligenciamiento del mandamiento de lanzamiento, que veremos a continuación.

EL LANZAMIENTO
Si la sentencia no es cumplida dentro del plazo fijado en ella, comienza la etapa de su ejecución. Como la sentencia
contiene la obligación de desocupar el inmueble, el cumplimiento forzado de esa obligación conlleva el lanzamiento de todos
los ocupantes, mediante el correspondiente mandamiento.
Debe ser pedido por el actor y, una vez ordenado, el profesional debe confeccionar el mandamiento de lanzamiento y dejarlo
a la firma del secretario.
Una vez firmado y sellado, es llevado a la Oficina de Notificaciones y Mandamientos por el ordenanza del juzgado: dentro
del quinto dia de recibido el mandamiento en dicha oficina, la persona autorizada a diligenciarlo, debe concertar fecha y hora
para practicar la diligencia con el oficial de justicia de la zona correspondiente.

LOS RECURSOS EN EL PROCESO DE DESALOJO


Una resolución dictada en un proceso de desalojo es apelable. Como asi también toda regulación de honorarios será
apelable.

EL CONVENIO DE DESOCUPACIÓN
El locatario puede decidir terminar la locación antes del vencimiento del contrato. Para esto es conveniente que entre
locador y locatario se celebre un convenio con el siguiente contenido:
a) Fecha de desocupación definitiva del inmueble
b) Especificar si hay deuda y la forma en que se ha convenido cancelarla
c) Mención de las sublocaciones existentes y aprobadas por el locador
d) Si el locador retendrá, o no, parte del deposito dado al inicio en garantía por el locatario, como indemnización por la
rescisión anticipada del contrato.

1. Homologación del convenio


Para que el convenio pueda ser ejecutado, cualquiera de las partes debe solicitar la homologación judicial, con lo cual pasa
en autoridad de cosa juzgada, y adquiere fuerza de sentencia.
2. Ejecución del convenio
Una vez homologado, corresponde ejecutar el convenio mediante el proceso de ejecución de sentencia. La ejecución debe
solictarse en el mismo expediente de homologación o en incidente de ejecución aparte.

CONSIGNACIÓN DE ALQUILERES
Tramita por juicio ordinario, y como tal, debe realizarse mediación previa obligatoria conforme ley de mediación 26.589.
El deudor tiene el derecho de librarse con el pago, y si este no es recibido por el acreedor, luego de intimarlo
extrajudicialmente, y de pasar por la instancia de mediación, deberá iniciar la demanda por consignación.
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Para ser aceptada deberá consignar la suma adeudada, con mas intereses y actualización monetaria.

RECUPERO DEL INMUEBLE ABANDONADO


Se procederá asi:
• Denunciado el abandono del inmueble sin ocupante alguno, se tramita a través de una información sumaria en la
cual se ordena la verificación del estado del mismo con intervención obligada del Oficial de Justicia, y librando oficio
a la Policia Federal a los efectos de que informen acerca de la existencia y paradero del locatario.
• Corresponde ofrecer la prueba testimonial de dos personas hábiles.
• El tramite citado tiene carácter de inaudita parte, y verificado que sea el abandono, se decretara la entrega
definitiva del inmueble.

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CLASE 11 – 20/10/2017

PROCESO SUCESORIO

TIPOS DE SUCESIONES
A. Ab intestato
B. Testamentaria
C. Mixta

Lo importante es que haya un patrimonio a heredar. Por más que se tenga el acta de defunción, si no existe patrimonio no
se va a poder abrir la sucesión. En el escrito donde se inicia la sucesión se tienen que dar a conocer los bienes (aunque
sean derechos).

DEFINICION DEL OBJETO DEL PROCESO

CCCN - ARTICULO 2335 – OBJETO


El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los
créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes.

Características del proceso sucesorio:


✓ Es un proceso judicial
✓ Voluntario. No se va a abrir a prueba, de hecho si existe contingencia se va a tratar por via incidental
✓ Universal. Porque comprende todo el patrimonio de la persona, no es un proceso particular.
✓ Actúa como fuero de atracción

COMPETENCIA

CCCN - ARTICULO 2336 – COMPETENCIA


La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante […]

El CCyC establece que el último domicilio del causante es lo que nos va a fijar la competencia y la jurisdicción

DERECHO APLICABLE
• La sucesión se rige el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento.
• Para los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino
• Los bienes muebles de situación permanente se rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los
hechos sobre los que se plantea
• Las obligaciones resultantes de un título valor se rigen por la ley del lugar en que fueron contraídas.

Legitimados para iniciar la sucesión


a) Herederos
b) Legatarios
c) Acreedores
d) Defensor de menores (si existiera un menor)
e) Defensor de pobre y ausente
f) Consejo Nacional de Educación (Estado). En el caso de que estemos ante una herencia vacante.
g) Terceros interesados.
h) Cesionario del heredero. En el caso de transferencia.

DERECHOS DEL ESTADO


Cuando no se tiene conocimiento de herederos, el patrimonio de esa persona puede ser solicitado por el Estado. Es decir,
se denuncia la sucesión vacante y se abre la sucesión intestada y quién la va iniciar es el Estado. Quien denuncia esta
situación cobra un 30%.

¿Qué pasa si llegado el momento de la inscripción no se presenta nadie, y llegado el momento los bienes se inscriben y se
venden? En el caso de que luego aparezca un heredero, este va a tomar las cosas en el Estado que están. Si ya salieron y
no hay rastros sobre los bienes o el producto de ellos, no va a poder reclamar nada. Esto es así porque se cumplió el
mecanismo formal que requieren las sucesiones ab intestato.

SUCESION AB INTESTATO

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El escrito de inicio debe contener:
✓ Datos del causante. Nombre, apellido y ultimo domicilio real
✓ Fecha del fallecimiento
✓ Denuncia de los bienes que integran el acervo hereditario

Esto puede hacerse mediante el informe de “consulta al índice”, el cual se pide de forma privada, se da el nombre de la
persona, el DNI y le dicen al que pidió el informe cuantos bienes tiene el causante, en donde y en que proporción.
Si tiene acciones. Se denuncia el dato y se deja pedido que se libre un oficio a la sociedad, con un astreintes por si no
quiere contestar. En el caso de que no contesten se pueden pedir los secuestros de los libros por el Oficial de Justicia a los
efectos de que Su Señoría determine si existe o no.
Automóvil o inmueble. Para iniciarlo se debe acompañar el titulo del automóvil, y de la propiedad. Para estos, con una
simple copia es suficiente.

✓ Datos del presentante. Nombre, apellido y domicilio real y constituido


✓ Acreditación del fallecimiento con partida de defunción original
✓ Acreditación del vinculo hereditario invocado por el presentante con las partidas correspondientes originales

¿Cómo se acredita el parentesco de hija? Con el acta de nacimiento.


¿Cómo se acredita el parentesco de los hermanos? Con el acta de nacimiento de ambos, o bien el acta de matrimonio
siempre y cuando estén casados.

✓ Mención de la normativa en que se basa el vinculo invocado


✓ Petitorio que resume todo el trámite del proceso en sí.
✓ Formulario de inicio de cámara civil, pago del bono.
Además se debe oficiar al Colegio Público de Escribanos para que informe si el causante ha otorgado acto de última
voluntad.

A partir de la década del 60, por ley se tiene que oficiar al Colegio de Escribanos de CABA, específicamente al Registro de
Actos de Última Voluntad, para que nos avise si existe testamento o no del causante.

Informe al Archivo de Juicios Universales


Previo a la promoción del sucesorio, es aconsejable averiguar (con el nombre del causante y la fecha de deceso), si se ha
iniciado ya otro sucesorio, en el Archivo Sucesorio.
El primer paso es diligenciar un formulario al Archivo de Juicios Universales, conocido como formulario 3003. Con el se
comunica el comienzo de todo juicio sucesorio y se averigua oficialmente si se ha iniciado con anterioridad otra sucesión del
causante. El formulario se completa con todos los datos personales del causante.

Publicación de edictos
En la misma resolución que declara abierto el sucesorio, el juez ordena la publicación de edictos por tres días. Estos edictos
deberán publicarse en el Boletín Oficial y en el diario de mayor tirada del último domicilio del causante.
El plazo para presentarse a estar a derecho el destinatario del edicto, comienza desde la hora cero del dia siguiente al de la
última publicación. Una vez vencido el plazo de treinta días para que se presenten herederos y acreedores del
causante, sin que lo hayan hecho, el presentante solicitara que el juez dicte la correspondiente declaratoria de herederos,
declarando herederos al/los presentante/s de autos. Este escrito se presenta luego de las dos primeras horas del día
después de que se cumpla el plazo de treinta días.

Cumplidos los treinta días y las dos primeras horas del dia siguiente, se solicita la declaratoria. El juzgado envía el
expediente al fiscal para que este se expida sobre si está acorde o no para dictar la declaratoria. Si el fiscal dice que está
todo bien, el juez puede o no dictar declaratoria.
Si sale todo bien, y el juez dicta la declaratoria, sería una sentencia interlocutoria. Esto es así porque se puede ampliar si
aparecen nuevos herederos.

Inscripción de la declaratoria
Al pedido de declaratoria se la debe acompañar con los edictos para que se pueda determinar que pasaron los treinta días
(se debe acompañar la hoja entera del diario).

La declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de terceros, no hace cosa juzgada. Puede ser ampliada por el juez en
cualquier estado del proceso a petición de parte legítima. Para obtener la orden de inscripción de la declaratoria por el juez:
a) Pago de la tasa de justicia

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La tasa de justicia se va a abonar al momento de la inscripción, no al inicio. Se abona el 1,5% del valor del acervo + un 5%
de ese 1,5% que se presume como valor estimativo de los bienes muebles que pudieran existir en el inmueble que se
transmite.
b) Acompañar certificados administrativos expedidos por los registros de propiedad correspondientes a los bienes
que se han de inscribir, para acreditar:
a. Que el causante no estaba inhibido para disponer de dicho bien
b. Que el causante era el titular del dominio de ese bien
c. Que no pesaban sobre ese bien embargos, hipotecas u otros gravámenes.
c) Mediante escrito, el heredero debe asumir expresamente todas las deudas que por impuestos, tasas,
contribuciones u otras afines, existan sobre el inmueble.

Si el bien fuese un rodado (bien mueble), el informe dura quince días, y la tasa de justicia es solo del 1,5%. Además se debe
acompañar un informe de dominio del automotor y el informe de inhibición del rodado.

Honorarios
Los honorarios pueden ser pactados por Convenio de Honorarios, o bien puede regularlos el juez. Estos honorarios se
regulan con la inscripción de la declaratoria de herederos.

- Etapas por las cuales nos van a regular honorarios:


1) Inicio
2) Declaratoria de herederos
3) Inscripción
4) Partición registral. Este caso solo si es judicial, si es privada se arregla con el cliente.

Dentro de cada etapa hay varios actos que realizan los abogados y que están relacionados con las tareas comunes. Esto es
importante porque hay que saber que si se paga la tasa de justicia es considerado un acto que beneficia la comunidad y
seguro se regulan honorarios.

Inscripción de los bienes. ¿Cómo se realiza?


Si es un inmueble puede realizarse por tracto abreviado (Ver Inscripción por tracto abreviado).
Si el inmueble se va a poner a nombre de los herederos, se realiza a través de la expedición del oficio y del testimonio. El
abogado confecciona un oficio y un testimonio dando a conocer los datos de la sucesión, copiando textual el auto que
ordena su inscripción, y en que proporción (según la cantidad de herederos). Esto lo firma el juez.

El auto de inscripción va a ordenar que se inscriba en el registro, que tales personas son los herederos del causante y se
debe inscribir su nombre en la proporción legal que corresponda. Para que esto proceda se tiene que confeccionar el oficio
dirigido al organismo correspondiente (Registro de Propiedad Automotor, Registro de Propiedad Inmueble, entre otros). En
ese oficio constaran todos los los datos de la sucesión, de los herederos, y el auto donde se ordena la inscripción a nombre
de los herederos.

El testimonio judicial es el auto de la transcripción textual (sin números, ni abreviaturas, todo escrito) donde está la
declaratoria y el auto de inscripción, y ante quien se presenta. Es la copia textual de la manda judicial de lo que establece el
juez.

Nota: para el automotor no se necesita testimonio, se necesita solo el oficio.

Inscripción por tracto abreviado


El heredero puede vender un bien del acervo cuya titularidad de dominio aun pertenece al causante, aun sin inscribir
previamente la declaratoria de boleto de compraventa con un tercero, respecto de dicho inmueble, y reservarse un tiempo
prudencial para poder otorgar escritura a favor del tercero con todos los elementos brindados por el juzgado.
Una vez dictada la declaratoria, el heredero peticiona por escrito al juez que se ordene la inscripción de la misma y de la
venta al tercero mediante el sistema de tracto abreviado registral.
Para esto deberá denunciar nombre, apellido y registro del escribano designado para la escritura y solicitar:
a) Que se ordene la inscripción en esos términos
b) Que se otorgue en préstamo el expediente sucesorio a dicho escribano o se autorice a otra persona a retirarlo del
juzgado cuando aquel no pueda concurrir personalmente.
El escribano pide los certificados y hace los estudios del titulo, para posteriormente hacer el tracto abreviado.

Nota: si es un acreedor el que inicia la sucesión, se va a tener que presentar en carácter de acreedor, acompañando
el titulo ejecutivo si lo hubiese.

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SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Se da en los casos de que el causante haya otorgado testamento, y el presentante deberá iniciar un proceso sucesorio
testamentario.

Competencia del juez del sucesorio


Para dar comienzo al juicio sucesorio testamentario, debe estar disponible el ejemplar original, examinado por el juez del
sucesorio para ver si responde a las formalidades extrínsecas.
Se debe iniciar el sucesorio ab intestato y/o testamentario ante el juez del último domicilio del causante.

Capacidad del testador


La salud mental del disponente se presume. La prueba para pretender la nulidad de un testamento debe ser categórica,
seria, decisiva, contundente, y en caso de duda estar por la validez del acto, debiendo el juez ser intérprete y no disponente.

Inicio y tramite posterior


El escrito de inicio debe contener:
a) Datos del presentante y vinculo invocado
b) Datos del causante
c) Constancia de agregación de documentación que acredite fallecimiento y el documento en que este instrumentado el
testamento.

Luego se debe tramitar el formulario 3003/56, y se cita por cedula a los otros herederos instituidos en el testamento y demas
beneficiarios, y al albacea para que se presenten dentro del plazo de los treinta días, en el expediente. Si no se conociese el
domicilio de las personas mencionadas, se las citara por edictos.
Como paso previo a la orden de inscripción del testamento, se acompanan los certificados administrativos que acrediten la
libre disponibilidad de los bienes del acervo por parte del testador. También debe acompañarse el pago de la tasa de justicia
correspondiente al 1,5% del valor de los bienes sucesorios, según la valuación fiscal.
Y la inscripción se realiza con oficio y testimonio del testamento y de la resolución que lo aprueba u ordeno su
protocolización.

Partición y adjudicación
La partición de la comunidad hereditaria puede surgir del común acuerdo de los herederos (partición privada o extrajudicial)
o con la intervención del perito partidor.
La mediación voluntaria es recomendable en este punto. En caso de desacuerdo, los abogados intervinientes pueden
organizar una mediación para evitarse la partición judicial y los mayores costos y tiempos.
En caso de existir acuerdo, los herederos deberan presentar por escrito la forma en que han convenido partir y adjudicar los
bienes.
En caso de no existir acuerdo, los herederos mayores y presentes, por unanimidad, designaran la persona del partidor, que
debe ser un abogado de la matricula. A falta de acuerdo, lo hara el juez.
El partidor oirá a los interesados a fin de conciliar posiciones. Dentro del plazo que le fije el juez, deberá presentar la cuenta
particionaria, que sera notificada por diez días a los interesados para que puedan oponerse.
Cuando no haya acuerdo acerca de cómo realizar la partición en forma privada, los bienes sucesorios deberan ser vendidos
en subasta publica.
De haber acuerdo en cuanto a la realización de la venta del bien, esta podría ser privada, obteniéndose asi un mejor precio
por el mismo.

REGLAS GENERALES

CCCN - ARTICULO 2462 – TESTAMENTO


Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las
porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades
legales; ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.

Un testamento es un acto jurídico unilateral, de última voluntad (mortis causa), formal (requisitos para la validez) y gratuito
(símil donación).

Todas las personas pueden disponer que hacer con sus bienes. Las que tienen herederos forzosos pueden hacerlo también
sobre su parte disponible, después de la muerte, porque si bien el testamento se celebra en vida, sus efectos son al
momento del fallecimiento, y es un acto voluntario que la persona hace con plena voluntad, es decir, no esta forzada a
hacerlo. El testamento surte efecto con el fallecimiento, por lo tanto en vida no se le puede exigir nada a la persona.

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Cabe destacar que quien es parte del testamento, quien conoce la existencia de un testamento, tiene la obligación, al
momento del inicio de la sucesión, de manifestar su existencia.

PROTECCION DEL VULNERABLE


El CCyC prevé en el artículo 2467, en sus incisos, determinadas normas que protegen a la parte más débil en ese
testamento, es decir, al testador si llega a tener algún tipo de incapacidad.

Testador incapaz. Si es un incapaz (insana judicialmente) solamente en el estado lucido va a poder realizar ese testamento.
Solo podrá hacerlo ante escribano y mediante la participación de otra persona que le dé a conocer los actos que está
realizando, para que quede asentado que la persona tiene la voluntad de otorgar ese acto.

Testador declarado insano. La incapacidad se refleja en un expediente judicial, esa persona tendrá un curador. Ese
curador se llama ad litem (para el juicio) o ad bonem (administración de los bienes). Acá tendrá participación el curador ad
bonem que se encarga de la administración.

INTERPRETACION DEL TESTAMENTO

CCCN - ARTICULO 2470 – INTERPRETACIÓN


Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el
contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja
claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de
interpretación de los contratos.

Interesa interpretar el testamento porque los herederos van a luchar para cobrar su parte. Se interpreta para poder
comprender la real voluntad del testador, porque todo el testamento, gira en torno a la voluntad. En una sucesión
testamentaria, lo más importante será la voluntad del testador.
Se debe interpretar y analizar las palabras corrientes usando el sentido común; salvo que específicamente se este tratando
de algo que requiera tecnicismo y se aclare.
Se debe analizar el contenido del testamento y como se fue desempeñando esa persona mientras estaba viva, es decir, el
contexto.
Para las demás cuestiones se aplican las reglas de interpretación de los contratos:
1) Buena fe. Actuar con lealtad, honor,
2) Los actos del testador llevan a interpretar el sentido de su voluntad.

NULIDAD DEL TESTAMENTO


Se puede lograr la nulidad del testamento. Los vicios pueden ser en cuanto a la forma, o bien pueden ser ideologicos, y con
eso se puede pedir la impugnación.

En el Código se clasifican y unifican todas las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del (a través de la
impugnación) testamento:

1) Condición y cargos prohibidos. Los cargos son obligaciones accesorias que se le asignan al heredero por
testamento (legatario).

CCCN - ARTICULO 2468 - CONDICIÓN Y CARGO PROHIBIDOS


Las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley, o contrarios a la moral, son nulos
pero no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos.

2) Sanción por inobservancia de las formas. Se habla del incumplimiento de algunas de las formas, es decir, los
testamentos tienen formalidades específicas, y el incumplimiento de alguna de ellas genera la nulidad de ese
instrumento.

CCCN - ARTICULO 2474 - SANCIÓN POR INOBSERVANCIA DE LAS FORMAS


La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total; pero, satisfechas las
formas legales, la nulidad de una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto.

El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el testamento.

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3) Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades. Cuando el testador realiza el
testamento, las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formas, puede ser salvado por un
testamento posterior.

CCCN - ARTICULO 2475 - CONFIRMACIÓN DEL TESTAMENTO NULO POR INOBSERVANCIA DE LAS
FORMALIDADES
El testador sólo puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades
reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes.

ACCION DE NULIDAD. LEGITIMADOS.


a) Cualquier interesado
Puede ser interpuesta por cualquier interesado, específicamente un heredero universal o forzoso que esté interesado.
b) Juez o Ministerio Publico
Si la nulidad es manifiesta, la acción se puede interponer de oficio por el juez o el Ministerio Publico. Esto es asi porque la
sucesión testamentaria tiene una particularidad y es que la documentación que se presenta es el testamento.
Hablamos de Ministerio Publico porque este va a velar por los derechos, intereses de las personas y que no se vean
afectada por esta decisión.
Si existiesen herederos menores, no solo va a intervenir el Ministerio Publico, sino también el Ministerio de Defensa y ahí
interviene el Asesor de Menores.

FIRMA DE LOS TESTAMENTOS


La inobservancia y nulidad si es pública, será a través del procedimiento de redargución de falsedad. Esto se ataca por vía
incidente, porque es un incidente del testamento.

La firma es la manifestación, la forma en que se materializa la voluntad de la persona. Ya sea por instrumento público u
hológrafo, requiere que contenga la firma del testador.
• Seudónimo notorio: es incorporado con el nuevo Código. Es decir, ese seudónimo notorio que adquiere la
relevancia del nombre a los efectos jurídicos, también es tenido en cuenta como una manifestación de la voluntad al
finalizar el acto. En este punto es importante la habitualidad, es decir, que es como habitualmente acostumbraba a
firmar. El juez va a determinar si realmente el seudónimo lo va a tener como valido o no.
• Errores de ortografía: no van a viciar ni el instrumento ni la firma.

TESTAMENTO OLÓGRAFO

Es el testamento escrito en su totalidad, fechado y firmado de puno y letra por el testador.

CCCN - ARTICULO 2477 – REQUISITOS


El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado,
fechado y firmado por la mano misma del testador.

La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o elementos
materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta.

La firma debe estar después de las disposiciones, y la fecha puede ponerse antes de la firma o después de ella.

El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es válido si aquél le puso
voluntariamente una fecha falsa para violar una disposición de orden público.

Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si han sido hechos por orden o con
consentimiento del testador.
Aquel testamento confeccionado por puno y letra del testador, es manuscrito. Esta característica debe darse desde
el comienzo hata el fin del testamento.

REQUISITOS
a) MANUSCRITO
b) FECHA. Puede no tener fecha pero que tenga algún hecho que haga asumir la fecha, como por ejemplo
acontecimientos de la vida de esa persona que nos den a entender fecha del momento en que fue hecho el
testamento.

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c) FIRMA DEL TESTADOR. Es requisito sine quanon, es decir, es esencial que este la firma o el seudónimo notorio.
Lo que si, como todo instrumento privado, la firma va al finalizar porque se manifiesta la conformidad con las
clausulas del testamento.

La falta de alguno de ellos invalida el acto. La excepción es en cuanto a la fecha, dado que puede faltar la fecha al
comienzo y que esto genere que el acto no tenga validez, salvo que haya algún hecho que nos haga entender el momento
en que fue realizado.

Para realizar este testamento ológrafo no se requiere ningún soporte en especial

ERRORES.
Si hubo errores en:
• Fecha: si hubo un error involuntario, ese error no invalida el acto. Sin embargo, si el error fue voluntario, en ese caso
se anula el acto porque la intención nunca fue certera de celebrar el testamento o no.
• Agregados: todo agregado que no sea del propio testador, en principio, invalidan el testamento. Lo que puede
ocurrir es que lo agregue otra persona a pedido del testador y en ese caso no lo invalida.

PROTOCOLIZACIÓN
Es el acto mediante el cual se le da fuerza de validez al instrumento.

Prueba caligráfica: se realiza sobre otros documentos que haya escrito o firmado el testador. Lo que se busca son
firmas indubitadas (que no se puedan cuestionar), que son validas.

Una vez que se determina que esa firma es del testador, se procede a la protocolización, esto es, se pasa por instrumento
publico. Es decir, pasa a instrumentarse por escritura pública. Este paso no existe en la sucesiones por acto publico.

TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO

Este testamento se otorga mediante escritura pública, es decir, en presencia de un escribano. Esto es asi porque los únicos
que pueden celebrar las escrituras publicas son los escribanos.

El testamento por escritura pública requiere además que existan dos testigos, que no pueden ser herederos. En ese
testamento, se va a individualizar a cada uno de esos dos testigos (nombre completo, DNI, domicilio).

El escribano redacta el testamento con las formalidades que exige la norma, y antes de proceder a la firma se lo lee al
testador y a los testigos para que lo escuchen y a su vez, para que lo analice, por si hay algo manifestado que el testador no
quiso decir en ese sentido.

Ventaja del testamento público: posibilidad de tener una copia (que la tendrá el escribano)
Esto es asi porque si es ológrafo, y se pierde, de este no habrá rastros. En cambio si el testamento ológrafo se pierde, como
va por escritura pública, el escribano siempre va a tener la escritura matriz.

¿Qué requisito existe que pide el juez en el primer despacho para tener como abierta la sucesión? Diligenciar el formulario F.
3003/56 al Archivo de Juicios Universales.

FIRMA A RUEGO

CCCN - ARTICULO 2480 - FIRMA A RUEGO


Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo por él otra persona o alguno de los testigos. En este
caso los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es
válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el
testador.

En este caso, firma otra persona. Lo que hace este tercero es hacer su propia firma, y debajo aclarar “firmo por” y aclara.
Casos:
a) Testador que no sabe firmar
b) Testador que sabe, pero no puede firmar
c) Testador que sabe firmar y lo oculta. Este caso se trata de un testamento no valido. Es asi porque el juez no va a
tener claro si está viciada o no la voluntad del testador.
Cuando ocurren estas situaciones, el escribano da fe del por qué se utiliza la firma a ruego.

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TESTIGOS

CCCN - ARTICULO 2481 – TESTIGOS


Pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el acto.

No pueden serlo, además de los enunciados en el artículo 295, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge ni el
conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el testamento, ni los beneficiarios de
alguna de sus disposiciones.

El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es válido si, excluido éste, no quedan otros
en número suficiente.

Se va a pedir que los testigos sean mayores de edad (18 o +) al momento de otorgarse el acto. No va a poder ser testigo del
acto toda aquella persona que tenga interés sobre el acervo sucesorio.

INSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS

CCCN - ARTICULO 2484 - PRINCIPIO GENERAL


La institución de herederos y legatarios sólo puede ser hecha en el testamento y no debe dejar dudas sobre la
identidad de la persona instituida.

La idea es que el testador individualice a los legatarios.

REVOCACION DEL TESTAMENTO


Para ambos testamentos (ológrafo e instrumento publico)

Los testamentos se pueden revocar. Así como nació con un acto de voluntad, este se puede revocar con otro acto
voluntario.

REQUISITOS
✓ Revocado por el mismo instrumento que lo concede, cumpliendo sus mismas formalidades.
✓ Revocado por un testamento posterior, que efectivamente manifieste que queda sin efecto el primero (2513)
Excepto que de las disposiciones del segundo testamento resulte la voluntad del testador de mantener las del
primero en todo o en parte. Cuando las disposiciones no se contradigan, ni se manifieste nada al respecto de la
revocación, coexisten ambos testamentos.
✓ Por cancelación o destrucción del testamento ológrafo (2515)
No se admite prueba alguna tendente a demostrar las disposiciones de un testamento destruido antes de la muerte
del testador, aunque la destrucción se haya debido a caso fortuito.

REVOCACION DEL LEGADO

La revocación del legado por testamento puede ocurrir en forma expresa o tacita:
• Expresa: a través de un testamento que revoque el primero.
• Tacita: porque existen actos del testador que hacen entender que revoca el legado.

CAUSAS DE LA REVOCACIÓN
a) Transmisión de la cosa legada
b) Promesa bilateral de compraventa. Se da cuando aparece otra persona con un boleto de compraventa
c) Transformación de la cosa efectuada por el testador. Ya sea que la cosa fuere transformada por hecho fortuito, o
por un tercero.
d) Subasta judicial y expropiación. También llamados ventas forzosas. En estos casos, la no asignación de un nuevo
legado a ese heredero, se lo tiene por revocado.(minuto 23 SP)
e) Revocación por causa imputable al legatario (Ejemplo: ingratitud).

LEGITIMACIÓN
Pueden iniciar estos reclamos los herederos, el administrador de las cosas o el administrador del testamento (albacea).

ADMINISTRACION JUDICIAL

En todas las sucesiones (con o sin testamento) los herederos pueden designar por mayoría a un administrador, el cual
puede ser un tercero o uno de los propios herederos.
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GARANTÍAS. La garantía es para cubrirse por si no cumple con su labor, es decir, con esta puede responder por danos y
perjuicios por su mala administración.

REMOCIÓN. Así como se lo designa por mayoría, se lo puede remover por mayoría.

CCCN - ARTÍCULO 2351 – REMOCIÓN


Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe imposibilidad de ejercer el cargo o mal
desempeño de éste

DERECHOS DEL ADMINISTRADOR.


• Remuneración por las tareas llevadas a cabo.
• Reintegro de gastos. Se reintegran aquellos gastos que eran urgentes y que para no tener responsabilidad los
costeo el administrador.

CCCN - ARTÍCULO 2349 - REMUNERACIÓN Y GASTOS


El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios y útiles realizados en el cumplimiento
de su función.

También tiene derecho a remuneración. Si no ha sido fijada por el testador, ni hay acuerdo entre el administrador y
los copropietarios de la masa indivisa, debe ser determinada por el juez.

PROHIBICIONES. No puede disponer, es decir, todo lo que sea enajenar patrimonio, no puede hacerlo, salvo que
específicamente lo autorice el juez.

DEBERES DEL ADMINISTRADOR


a) Promover la realización de bienes que se necesiten vender, ya sea para pagar deudas o que se echen a perder.
b) Pagar a los acreedores con lo que se obtiene de esa administración
c) Rendir cuenta a los herederos
d) Presentar la rendición final de cuentas en el expediente.

ACTOS QUE PUEDE EJECUTAR POR SI MISMO


a) Actos de conservación.
b) Continuar el giro normal de los negocios. Ese giro normal, si requiere disposición (vender mercadería por
ejemplo) con la autorización judicial lo puede realizar.
c) Percepción de alquileres. Este es un acto de administración.
d) Percepción de créditos. Esto es que haya otorgado créditos del testador.
e) Accionar judicialmente en caso de actos conservatorios sobre bienes. Puede defender al bien, se presenta con
el testimonio de administrador y tiene la investidura suficiente como para defender los intereses de los herederos.

INSCRIPCION
1. Bienes muebles
a. Oficio
2. Bienes inmuebles
a. Oficio
b. Testimonio

En los bienes muebles no registrables, la posesión vale titulo. Es decir, no requieren ningún tipo de inscripción. La simple
posesión de estos bienes genera la presunción de titularidad.

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CLASE 12 - 27/10/2017

PROCESOS DE EJECUCION

Hay dos tipos de procesos de ejecución:


i. procesos de ejecución de sentencia: Se persigue el cumplimiento forzoso de lo dispuesto en una
sentencia de condena que no fue cumplida voluntariamente. Hay en ellos un derecho cierto.
ii. procesos ejecutivos, para hacer valer los títulos ejecutivos extrajudiciales: la ley permite llevar a
cabo la ejecución forzada de una obligación sin que medie propiamente una sentencia: se trata de
los títulos ejecutivos extrajudiciales. Hay en ellos un derecho de certeza.

a- PROCESOS DE EJECUCION DE SENTENCIAS

Títulos ejecutorios: Son ejecutables ante un juez los siguientes pronunciamientos:


- las sentencias de los árbitros y de amigables componedores.
- los acuerdos celebrados entre las partes en mediación (Ley 26.589 de mediación obligatoria) o acuerdos
homologados.
- las resoluciones que regulan honorarios profesionales de abogados, peritos y auxiliares del proceso: tasadores,
albaceas, síndicos, etcétera.
- Multas procesales

Requisitos:
1- que la sentencia se halle consentida o ejecutoriada; es decir, que ya no queda recurso que interponer.
2- que haya vencido el plazo fijado por la sentencia para su cumplimiento.
3- que el interesado en ejecutarla lo pida expresamente, mediante la presentación del escritocorresp.

Procedimiento:
Cuando la sentencia ha sido apelada es posible ejecutarla en la parte que ha quedado firme, o cuando se concede el
recurso de apelación con efecto devolutivo (no suspensivo).
En ese caso, para comenzar la ejecución habrá que iniciar un nuevo expediente en ese fuero, al que se le otorgará una
nueva carátula con los nombres de las mismas partes actora y demandada, pero estará caratulado así: "s/incidente de
ejecución de sentencia".
Se debe acompañar al escrito de inicio el testimonio de la sentencia a ejecutar, confeccionado por el letrado y firmado y
sellado por el secretario del juzgado, como cualquier testimonio.
Cuando la sentencia está firme cabe la posibilidad de presentar el escrito que da comienzo a la ejecución en el mismo
expediente principal en que haya recaído, en cuyo caso no será necesario adjuntar testimonio alguno, sino sólo aludir a su
foja.

Sin embargo, el procedimiento también dependerá de la naturaleza de la obligación ordenada en la sentencia, a saber:
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1- Sentencia que condena a pagar una cantidad de dinero líquida;
— sentencia que condena a pagar una cantidad de dinero ilíquida;
— sentencia que condena a hacer;
— sentencia que condena a no hacer;
— sentencia que condena a dar una cosa.

1- PASOS PROCESALES DE LA EJECUCION CUANDO SE TRATA DE DINERO

1. Presentar escrito "Inicia ejecución de sentencia": se argumenta que hay una sentencia o acuerdo que no se
cumplió, que es exigible y que no está sujeta a condición. En el se menciona la suma líquida, se acompaña el
testimonio de la sentencia y se incluye el pedido de embargo u otra medida cautelar apropiada. No hay
necesidad de una intimación de pago previa al ejecutado, pues la notificación de la sentencia —ya practicada
anteriormente— cumplió esa finalidad.
Pero el art. 504, CPCCN, le otorga al acreedor la facultad de solicitar al juez —antes del pedido de embargo— la
intimación de pago al ejecutado, por cédula, para que abone lo adeudado. Si no lo hace dentro de los cinco días
hábiles de notificado, entonces solicita el embargo u otra medida cautelar.

Nota de clases: el embargo de un bien no es una medida cautelar, sino que es un trámite de este tipo de
procesos, dado que el efecto propio de un embargo es la indisponibilidad de un bien, es decir, el bien no se
podrá vender; sin embargo, en este caso será un trámite del proceso porque si el demandado no tiene bienes no
se tiene de donde cobrarse. Se exige sí o sí trabar un embargo.

2. Una vez que se traba un embargo, el juez dictaminará la Citación de ventaal ejecutado, que será un “pequeño”
traslado de esa demanda en donde se le notifica que está siendo ejecutado para que, dentro de los cinco días
de notificado, oponga contra el progreso de la ejecución las excepciones procesales pertinentes.

Art. 505 CPCCN. Citación de venta.Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes
embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro del quinto día.

El ejecutado puede oponer excepciones procesales basadas en hechos de fecha posterior al fallo.

Art. 506 CPCCN. Legítimas excepciones


1) falsedad de la ejecutoria: falta de idoneidad formal de la sentencia, adulteración que le quita aptitud para ser
ejecutada (p. ej., que le falte determinar la suma que se ejecuta); El título en si es falso o esta adulterado.
2) prescripción de la ejecutoria: diez años desde que el fallo quedó firme (art. 4023, CCiv.);Todo acuerdo que hace
cosa juzgada puede ejecutarse en el plazo de 10 años, una vez pasado ese plazo desde la notificación de
lasentencia, prescribe la ejecutoria. Es decir, ya no puede ejecutarse. Se convierte en una obligación natural.
3) pago (documentado y de fecha posterior al fallo); el documento a presentar será el recibo
4) quita, espera o remisión.Implica que exista un documento, firmado por el acreedor. Si no existe eso no hay
ninguna de ellas. Debe haber sido convenido con quien está ejecutando.
La doctrina y la jurisprudencia consideran que también pueden oponerse otras:
5) incompetencia (pues la ejecución debe iniciarse ante juez competente);
6) falta de personería (el ejecutante podría haberla perdido luego de pronunciada la sentencia);
7) compensación (equiparable procesalmente a la excepción de pago);
8) nulidad de la ejecución (originada en la violación de formas sustanciales de ésta).

Pueden presentarse dos situaciones:


1- El ejecutado oponga excepciones:
- El Juez podría abrir la causa a prueba, sobre todo cuando se trató de una excepción por falsedad.
- Se da traslado al ejecutante por cinco días para que ejerza su derecho de defensa. En principio, no hay período
probatorio en estos tipos de procesos.
- Dentro del plazo de diez días de contestado el traslado por el ejecutante o de producida la prueba, el juez resuelve
las excepciones (dicta sentencia)
- Si hace lugar, ordena levantar la medida cautelar trabada e impone las costas al ejecutante, o por su orden. finaliza
el proceso en primera instancia. El vencido puede apelar, pero la ejecución queda suspendida en virtud de haberse
hecho lugar a las excepciones.
- Si rechaza las excepciones mandará llevar adelante la ejecución dictando la pertinente resolución (sentencia de
trance y remate + el proceso que se sigue el igual al juicio ejecutivo). El vencido puede apelar ese rechazo – efecto
devolutio - y el recurso suspende la ejecución.

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2- SENTENCIA QUE CONDENA A HACER

Art. 513 CPCCN Condena a hacer. En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte
no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le
obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el art. 37, CPCCN.: Astreintes

- Si no es una obligación intuitupersonae —situación en la cual la persona del deudor es elegida para hacerla por
su industria, arte o cualidades personales— podrá ser hecha por el propio acreedor o por un tercero, pero a costa
del deudor
- si la persona del deudor es relevante en el cumplimiento de la obligación, ésta ha de resolverse en el pago de
los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Para ello, el acreedor debe practicar liquidación de los
daños estimados, de la cual se dará traslado a la contraria por cinco días. Una vez aprobada la liquidación por el
juez estamos frente a una obligación de cantidad líquida, con el consiguiente procedimiento ya explicado.

Ejemplos:
- la condena a escriturar, que presenta una particularidad: si el deudor no la cumple, lo puede hacer el juez a costa del
deudor. El art. 1187, CCiv., establece que siendo imposible la escrituración, dicha obligación será resuelta en el
resarcimiento de los daños y perjuicios resultantes. Por ello, la sentencia condenatoria debe contener dicho
apercibimiento.

b- PROCESO EJECUTIVO/ JUICIO EJECUTIVO

La ley permite llevar a cabo la ejecución forzada de una obligación sin que hubiere propiamente una sentencia: se trata
de los títulos ejecutivos extrajudiciales. Hay un derecho presumiblemente cierto.

En este tipo de procesos la mediación es opcional/voluntaria.

Título ejecutivo extrajudicial

Es un documento previsto por la ley como título ejecutivo que tiene las siguientes características (condiciones del título para
poder acceder a la vía ejecutiva):

Libro:
Son dos los requisitos esenciales del juicio ejecutivo:
1. que se demande una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables (art.
5, CPCCN) —vale aquí lo dicho al tratar la ejecución de sentencia que condena al pago de cantidad líquida—;
Es exigible cuando ha vencido el plazo, y la obligación no está sujeta a condición. Si estuviere sujeta a
condición, para poder ejecutarla debe surgir del mismo título que se ha cumplido.
2. que exista un título ejecutivo extrajudicial.
Cuando el acreedor posee un título ejecutivo completo inicia una demanda ejecutiva. Pero hay ciertos títulos
que son incompletos, y que requieren que previamente se prepare la vía ejecutiva. Por ejemplo: necesitan que
el obligado reconozca la firma que se le atribuye en el título o, tratándose de obligaciones con condición,
necesitan que el deudor reconozca que aquélla se ha cumplido.

NOTA: Obligación de dar cantidades líquidas o fácilmente liquidables.


Líquida es cuando ya la cantidad está establecida; fácilmente liquidable es cuando para establecer el monto
completo de lo que se debe, hay que hacer una pequeña cuenta (una cuenta aritmética).
No es fácilmente liquidable cuando haya que acreditar varios supuestos, algo más que una simple operación
aritmética que conste en el instrumento; en este caso no será fácilmente liquidable.
Ejemplo: Hipoteca abierta es una obligación que segarantiza con una hipotecapero respecto de la cual no está el
monto. Pero en el documento se especifica la forma de calcular ese monto.

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Art. 523. CPCCN - Títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

1) el instrumento público presentado en forma;

2) el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por
escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo;

3) la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución;

4) la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el art. 525;

5) la letra de cambio o pagaré, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y
la constancia del saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las
disposiciones del Código de Comercio o ley especial (títulos mercantiles);

6) el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles;

7) los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

8) Expensas comunes

9) Tarjetas de crédito

Art. 524. Crédito por expensas comunes. Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios
sujetos al régimen de propiedad horizontal [...].

Créditos por expensas comunes: Para iniciar el cobro ejecutivo de este crédito se debe acompañar un "certificado de
deuda por expensas" emanado del administrador del consorcio de copropietarios, conforme a las formas establecidas por el
reglamento de copropiedad.

Es imprescindible que del certificado surja: capital histórico (monto nominal de las expensas adeudadas, mes por mes) y
tasa de interés aplicada por el consorcio (según reglamento y observando la doctrina judicial; art. 1071, CCiv.), así como
también plazo para abonar las expensas (día de vencimiento).

Instrumentos públicos: su autenticidad está garantizada por la intervención del oficial público. Como hacen "plena fe" no
pueden ser tachados de falsos mediante la interposición de una excepción procesal en el mismo juicio ejecutivo, sino que
deben ser argüidos de falsos en juicio aparte.

Instrumentos privados:debe estar reconocida la firma por su firmante para que tenga fuerza ejecutiva. Por ello,
el CPCCN añade "reconocida judicialmente o certificada por escribano". De lo contrario, será un título incompleto.

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Ejemplo: contrato de locación

Aunque en todos los contratos hay obligaciones recíprocas, se tiene que tratar de un contrato en el cual una de las
obligaciones ya se haya cumplidoy reste cumplir la que implique dar una suma de dinero. El caso más emblemático es el del
contrato de locación: el pago de alquileres es un título ejecutivo y puede reclamarse su pago por la vía ejecutiva. Hablamos
de todas las obligaciones dinerarias que surgen de un contrato de locación.

Reconocimiento de deuda: La confesión de deuda líquida y exigible debe estar hecha en forma lisa y llana y ante el juez
que va a entender en la ejecución: no resulta suficiente la confesión ante otro juez civil o penal. Por ello, en la práctica, este
requisito imposibilita la acción ejecutiva.

Cuentas aprobadas y reconocidas en juicio: Se trata de la deuda que el deudor "reconoce" cuando se le da traslado de la
documentación acompañada por el acreedor en la cual están fundadas las cuentas, bajo apercibimiento de tenerlas por
reconocidas. No es el saldo aprobado por sentencia, pues entonces tendríamos un proceso de ejecución de sentencia; en
otras palabras: es la cuenta reconocida como consecuencia del procedimiento. Es la hipótesis poco frecuente de que el título
del acreedor de una cuenta corriente (no bancaria) se integre con la conformidad expresa o tácita del deudor citado a
reconocer la deuda, según el procedimiento formal previsto por los arts. 525 y 526, CPCCN.

Instrumento dotado de fehaciencia: Intervención de oficial público o persona autorizada por la ley. Esto quiere decir que
en ese instrumento, o interviene un oficial público que dafehaciencia de constancia de que realmente fue firmado por
acreedor y deudor, o que se trate de aquellos instrumentos que la ley le permite a determinada persona establecer esas
cuestiones (ej: el gerente de un banco, administrador de consorcio).

Cuenta corriente bancaria (1406)


Cuando la esta cuenta está firmada por dos apoderados del banco y el contador del banco. Particularidad que tiene que
tener un instrumento que esté firmado por el Contador Público: certificación del CPCE, si no tiene eso no sirve la constancia
que expide el contador.
Tarjeta de crédito (ley 25.065)
La cuenta deudora de la TC es título ejecutivo pero en determinados casos no cuando el saldo deudor de la TC se garantica
con una Cta. Cte.
Tiempo compartido (2098)

Créditos por alquileres o arrendamientos de inmuebles: El carácter ejecutivo de la acción para el cobro de este tipo de
créditos lo establece el Código Civil y Comercial. Este último extiende la acción ejecutiva al cobro de otras obligaciones
derivadas de la locación, por ejemplo, multas convenidas (cláusula penal), expensas comunes e impuestos, etcétera.

PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA


Un instrumento privado es un documento firmado por las partes que no tiene fehaciencia, pero en ese documento consta el
pago u obligación del pago de una cantidad de dinero. El caso típico es el contrato de locación, visto anteriormente.
En estos casos se permite la preparación de la vía ejecutiva. Este procedimiento consta en que comienza el juicio ejecutivo y
se pide en esa demanda que se prepare antes del primer acto del juicio ejecutivo, la vía ejecutiva. Esto se pide para el
reconocimiento de documentos.

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Cómo se reconoce un documento?
Haciéndole reconocer la firma a la persona, porque todo lo que está arriba se confirma con el reconocimiento de la firma.

Los títulos incompletos para traer aparejada ejecución requieren un paso previo, que brinda la vía ejecutiva. Se
logra el perfeccionamiento del título incompleto mediante alguno de estos cuatro pasos previos (art. 525 CPCCN):

1) el reconocimiento —expreso o tácito— del documento, o de la firma que se le atribuye, por parte del deudor (contrato
de locación). El reconocimiento de la firma y el desconocimiento simultáneo de su contenido prepara igualmente la acción
ejecutiva (conforme art. 527, CPCCN);

2) la manifestación de si es locatario o arrendatario, en el juicio por cobro de alquileres, y, en su caso, exhibir el último
recibo. Si desconociere tal calidad, y no pudiere probarse sumariamente, no puede utilizarse la vía ejecutiva;

3) la fijación del plazo en que debe cumplirse la obligación, por parte del juez, cuando el título no lo dice. De ello se da
traslado al deudor y la resolución es irrecurrible;

4) el reconocimiento del deudor de que se ha cumplido la condición a la cual estaba sujeta la obligación.

En este caso, se cita a una audiencia al demandadopara que reconozca el documento.


61
El perito calígrafo determina si la firmó o no. Lo que va a pedir éste es que se acerque documentación donde conste la firma
indubitada (tipos de firmas que hayan sido consignadas frente a un oficial público).
- Si el perito establece que no es la firma del deudor, directamente se rechaza la ejecución y se termina.
- Si el perito establece que es la firma, directamente se va a iniciar la iniciación del proceso ejecutivo y le va a imponer
al ejecutado una multa que va entre el 10% y el 30% del monto reclamado (con más los honorarios del perito
caligráfico) esto es por mentir y decir que noes su firma.

En el caso de los alquileres se cita al deudor paraque acompañe el último recibo de pago si es que lo tiene. Conforme art.
525, inc. 2º, del Código Procesal el inquilino debe ser citado (arts. 339 y 340) para que reconozca su calidad de tal y
acompañe el último recibo que obre en su poder. Sólo a partir de ese trámite de exhibición queda conformado el "título
ejecutivo" con una suma determinada, líquida y exigible, que autorice a ejecutar al deudor principal y fiador/es. El crédito que
el locador o sublocador puede reclamar en el juicio ejecutivo en "concepto de alquileres" y complementarios son:

a) Canon locativo (deberá preparar la vía ejecutiva).

b) Cláusula penal por retención del inmueble (canon locativo más constituir en mora al locatario).

c) Servicios, impuestos y expensas (primero deberá pagar el locador y luego repetir el pago).

ETAPAS DEL PROCESO EJECUTIVO

DEFINICION:
“Proceso sumario de conocimiento limitado aquel, con plazos abreviados y limitación recursiva, donde el juez se limita a
controlar y declarar la legalidad del título que lo sustenta, para luego proceder en otra etapa de pura ejecución, en caso que
el demandado no cumpla con el pago debido, a la subasta de los bienes embargados para pagar al acreedor ejecutante su
acreencia respetando el orden de privilegios y preferencias”.

Es un proceso de un conocimiento muy breve sobre la cuestión que se está debatiendo. Es decir, es un conocimiento que
sólo se refiere al título como documento, y a los documentos que se traigan en prueba de alguna excepción para determinar
si son veraces o no.
Es un conocimiento, y una de las cosas que está prohibida debatir es la causa dela obligación, dado que en este tipo de
procesos al juez no le interesa por qué se firmó un cheque, o por qué se alquiló un inmueble.
Para esto está prevista la vía ordinaria posterior, para discutir la causa de la obligación pero que de ninguna manera
suspende el proceso de ejecución. Y por otro lado, todo lo que se debata en el juicio ejecutivo no puede ser planteado de
nuevo en el juicio posterior.

PRIMERA ETAPA

i. DEMANDA: tratándose de títulos ejecutivos completos, el trámite comienza con la demanda ejecutiva.

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La demanda ejecutiva debe ir acompañada del comprobante de pago de la tasa de justicia, caso contrario el tribunal no
le dará curso; de tantas copias —de demanda, poder y documentación— como partes demandadas haya, y de un juego de
copias de la documental, título ejecutivo para que sea agregado en el expediente, y el original, guardado en la caja fuerte del
juzgado, lo cual se debe solicitar expresamente en el petitorio.

El actor o ejecutante tiene la facultad de pedir en la demanda, o con posterioridad, alguna medida cautelar para asegurar
el cumplimiento de la obligación. Si conoce bienes inmuebles o bienes muebles de valor de propiedad del ejecutado,
solicitará la traba de embargo; de lo contrario, si no conoce bienes para embargo, puede pedir se decrete la inhibición
general de bienes del demandado, las medidas cautelares no son trámites irrenunciables, sino optativos para el ejecutante.

Se deberá fundamentar la modalidad del pago (como debía hacerse el pago y no se hizo), cuáles son los intereses, todo
será fundamento de la demanda ejecutiva.

Deberemos acompañar el titulo SI O SI.

Una vez que se acompañan todos los documentos, el juez lo que hará en el primer despacho es disponer (si está todo
correcto), la intimación de pago (librar un mandamiento) y por los mismos montos que dispone la intimación de pago, por esa
suma pedirá que se trabe el embargo.Esa intimación de pago también se usa para interponer excepciones. Las únicas
defensas que se puede plantear al contestar demanda son las excepciones previstas 545 a 547 del CP.

El mandamiento de pago:Es un documento en el cual consta la orden del juez, impartida a un oficial de justicia.

Puede haber mandamientos con orden de secuestro, de constatación, de la ocupación de un inmueble, o de su estado
físico, para poner al adquirente en posesión del bien, etcétera.

En el juicio ejecutivo, el mandamiento puede contener hasta dos órdenes:

1) la de intimar de pago al deudor;

2) la de trabar embargo sobre los bienes que se hallen en ese domicilio donde intima al pago, en la medida en que el
acreedor lo haya pedido en el expediente (si el embargo recae sobre un inmueble, corresponderá trabarlo por oficio al
Registro de la Propiedad que corresponda, y no incluirlo en este mandamiento).

También contendrá la suma que se reclama, con más otra presupuestada provisoriamente por el juez para intereses y
costas de la ejecución.

La intimación de pago es también una citación al ejecutado para que se defienda.

En la intimación de pago se va a acompañar una copia de la demanda, la copia del título, además de intimar al
demandado a que pague, también se lo va a intimar a que constituya domicilio procesal.
NOTAS
1- Intimación de pago en alquileres: En el caso específico de la ejecución de alquileres debemos llegar al desalojo con
anterioridad a la intimación de pago, porque si no, no encontraremos al inquilino y podremos cobrar.

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2-Se llama embargo ejecutivo y no medida cautelar porque es un trámite de la ejecución del proceso ejecutivo y está
previsto por la misma razón que en el caso de la ejecución de sentencia, si no se puede embargar ningún bien no habrá
ejecución.

Subsidiariedad de las medidas cautelares:

Antes de la intimación de pago, el acreedor puede trabar un embargo preventivo, o solicitar una inhibición general de
bienes. Luego de la intimación, o juntamente con esa diligencia, puede trabar embargo de los bienes que se hallen en el
domicilio del deudor (por mandamiento); el embargo de bienes inmuebles se traba por oficio, o testimonio ley 22.172, si es
en extraña jurisdicción.

Si la medida cautelar ya está trabada, se transforma en ejecutoria (por ejemplo, embargo preventivo en ejecutorio).

La subsidiariedad está dada en que si la intimación de pago resulta fallida, también lo será el embargo o la inhibición.

El ejecutado puede:

a) oponer excepciones y la caducidad de instancia, si han transcurrido más de tres meses de inactividad procesal impu-
table al actor;

b) oponer excepciones;

c) no oponer excepciones pero sí acusar la caducidad;

d) no oponer ni acusar nada, sólo presentarse a estar a derecho.

En los dos primeros supuestos, el juez dará traslado de las excepciones y, en su caso, del acuse de caducidad. Una vez
contestado el traslado, resolverá si hace o no lugar a las excepciones, finalizando el juicio, en un caso, o dictando asimismo
la sentencia de remate, en el otro caso.

En el tercero —sólo acuse de caducidad— el juez resolverá éste. Aclaramos que existe numerosa jurisprudencia a favor
del rechazo de la caducidad de instancia cuando no se han opuesto excepciones, pues se entiende que, al no hacerlo,
la instancia ha concluido, encontrándose los autos en situación de dictarse la sentencia de remate. Si lo rechaza dicta
conjuntamente la sentencia de remate. Si le hace lugar, y queda firme esa resolución, se termina el juicio.

En el cuarto, el juez directamente dictará la sentencia de remate, mandando llevar adelante la ejecución.

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Comentarios de clase:
• Falta de personería. Capacidad del representante, no presento el poder correspondiente.
• Falsedad de título. Es la falsedad extrínseca del documento, es decir, si fue adulterado, moificado, si no es la
firma del ejecutado.
• Inhabilidad de título.Que no puede ingresar a la vía ejecutiva porque no es una bolgiacion que tenga una
cantidad de dinero, no es previsto por la ley, no es exigible.
• Pago total o parcial. Puede acreditarse que se pagó total o parcialmente la deuda. Si se admite, la demanda va
a prosperar por el resto que no se pagó. Esto se prueba con el recibo emanado por el acreedor.
• Nulidad de la ejecución. Es la nulidad en la intimación de pago, porque la intimación fue hecha por un monto
que no correspondía, o se hizo en un domicilio quenoera el real de deudor o que no correspondía.

Las excepciones se deben sustanciar/fundamentar:


Sustanciar significa correr traslado a la otra parte, oír a la contraria. Entonces, de la excepción opuesta por el ejecutado, y su
prueba documental, se debe dar traslado a la parte actora, para ejercer su derecho de defensa.
De la excepción opuesta por el ejecutado se da traslado al actor, mediante cédula con copia del escrito y de la
documentación acompañada, o bien el ejecutante puede notificarse retirando las copias del expediente. Tiene cinco días
hábiles para contestar el traslado y ofrecer, en su caso, la prueba correspondiente.
Seguidamente el juez dictará sentencia respecto de si se inicia o no la ejecución.

NOTAS DE CLASE:La contrariedad es que, para plantearlas, estas dos, tiene que negarse la deuda. Tiene que haber una
negativa categoría de la deuda. Se debe fundamentar por qué se sostiene que no se debe. Si no seniega la deuda, si se
admite deber esa cantidad, esas excepciones no pueden admitirse.
Una vez que se oponen excepciones, el autor tiene 5 días para contestarla, y una vez contestado: si se admiten las
excepciones, las costas las paga el actor, si no se admiten, las costas siempre se van a imponer al demandado.
Una vez que el juez dicta sentencia, comienza la ejecución propiamente dicha.

La sentencia de remate
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Esta sentencia tiene por objeto mandar llevar adelante la ejecución. Si se opusieron excepciones, y el juez decide de-
sestimarlas, lo hace en la misma sentencia.

Si no se hubieren opuesto excepciones, dicta sin más trámite la sentencia.

Recursos contra la sentencia de remate

El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro del quinto día de notificada la sentencia (por cédula o
personalmente). Es concedido en relación (no se lo puede abrir a prueba en la segunda instancia, se resuelve con relación a
las constancias de autos). Debe ser fundado (expresar los agravios que provoca la sentencia) dentro del quinto día de
notificado el auto que lo concede (se notifica los días de nota, martes y viernes, en procesos civiles y comerciales, en
forma automática).

Para determinar si una sentencia es apelable o no, en primer lugar debe tratarse de causas donde el reclamo de capital
original sea superior a los $ 20.000. En la causas donde lo pretendido supera dicho monto, si la suma determinada en la
sentencia fuera inferior al 20% de lo reclamado ese monto reconocido será el que deba tomarse como valor cuestionado en
la Alzada y no a la diferencia entre lo pedido y lo obtenido. Así, si lo reconocido en la sentencia no excede de los $ 20.000,
esa decisión será inapelable.

No procede el recurso de reposición, por cuanto no es una providencia simple, sino una sentencia (art. 166, CPCCN).

Procede el recurso de aclaratoria para corregir errores materiales, explicar conceptos oscuros o suplir omisiones (art.
36, inc. 2, CPCCN).

SEGUNDA ETAPA

Art. 561. Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago


inmediato.— [...] cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el art. 555,
el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo
pertinente, las reglas de los arts. 503 y 504 [...].

La liquidación debe ser presentada por el acreedor ejecutante dentro de los diez días de quedar firme la sentencia,
que incluirá capital, intereses y costas (gastos y honorarios), según lo dispuesto en la sentencia.

Se le dará traslado al ejecutado, para que dentro del quinto días la impugne o no. Si lo hace, se abre una incidencia, que
finalmente resolverá el juez, con costas. Si no lo hace, el juez aprobará la presentada por el primero, en cuanto ha lugar por
derecho(1).

Si hay dinero embargado en algún banco, debe solicitarse, por oficio, la transferencia al Banco de la Nación Argentina
(juicios civiles) o al de la Ciudad de Buenos Aires (juicios comerciales o laborales), Sucursal Tribunales, abriendo una cuenta
a la orden del juez interviniente y perteneciente al expediente del ejecutivo.

Una vez realizada la transferencia, y presentada la constancia de saldo de la cuenta en cuestión por el ejecutante, podrá
solicitar cheque por el monto total de la liquidación aprobada.

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Cuando el embargo recayó sobre bienes muebles o semovientes, se ordena su venta en remate, y en caso necesario
se procede previamente a secuestrarlos. Las partes, de común acuerdo, pueden elegir al martillero o, a falta de éste, lo
sortea el juez. Esta persona es la encargada del secuestro y de la realización del remate.

Art. 573. Subasta de muebles o semovientes.— Si el embargo hubiere recaído en bienes muebles o semovientes,
se observarán las siguientes reglas:

1) se ordenará su venta en remate, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se
establezca, por un martillero público que se designará observando lo establecido en el art. 563;

2) en la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de cinco días, manifieste si
los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar el nombre y domicilio de los
acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el juzgado, secretaría y la carátula del expediente;

3) se podrá ordenar el secuestro de las cosas, que serán entregadas al martillero para su exhibición y venta; al
recibirlas éste, las individualizará con indicación de su estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega; (lo
hace el abogado del ejecutante mediante un “Mandamiento de secuestro” para que el martillero los pueda exhibir antes
del remate)

4) si se tratare de muebles registrables, se requerirá a los registros que correspondiere un informe sobre las
condiciones de dominio y gravámenes;

5) la providencia que decrete la venta será comunicada a los jueces embargantes; se notificará por cédula a los
acreedores prendarios, quienes podrán formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro de tercero día de
notificados.

IMPORTANTE: NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS BIENES SIN ESTAR EMBARGADOS (este embargo se transcribe
en el título de dominio). Por lo tanto, primero se traba embargo sobre el bien, luego se presentan los informes y recién allí se
designa martillero. A partir de esto, vendrá la venta pública por subasta.

67
Art. 576, CPCCN: Bienes inmuebles:

Art. 576. Recaudos.— Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes:

1. sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones;


2. sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al Régimen de Propiedad
Horizontal;
3. sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones según las constancias del Registro de la
Propiedad Inmueble. Los informes tendrán una vigencia de sesenta días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados.

Asimismo, intimará al deudor para que dentro de tercero día presente el título de propiedad del inmueble, bajo
apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realizará la subasta mientras no se haya agregado el título o, en su
caso, el testimonio.

NOTA: El último testimonio inscripto es el que tiene validez, pues si ya se hubiera expedido un segundo testimonio,
según los informes de dominio, el primer testimonio carece de virtualidad alguna y debe intimarse a acompañar el segundo
testimonio al deudor, para luego ante el incumplimiento, obtenerse un tercer testimonio del original que siempre permanece
en el protocolo del escribano, mediante oficio dirigido al director de dicha repartición.

Si el instrumento fue otorgado hace más de diez años, deberá solicitarse al Colegio de Escribanos del lugar de que se
trate, para que éste lo expida, pues pasados los diez años los protocolos se remiten al Colegio para su custodia.

El auto de subasta

A los recaudos exigidos por los arts. 576, CPCCN (inmuebles), o 573, CPCCN (muebles), debe agregarse, si se hubiera
pactado en el instrumento base de la ejecución, una liquidación de la acreencia para establecer la base de la subasta, de la
cual no debe darse traslado al ejecutado, pues de existir un depósito de dinero para impedir que se subaste el bien de que
se trate, en ese caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el art. 591, CPCCN.
68
Cumplidas dichas exigencias, el juez dictará el auto de subasta donde se describirán los datos registrales del inmueble,
se establecerán las condiciones en las que se realizará el acto del remate.

Allí mismo, el juez designará al martillero propuesto por la ejecutante, si esta última tuviere facultades para designarlo —
pactadas en el instrumento base de la ejecución— o fijará la fecha en que se celebrará el acto de designación —sorteo— al
que pueden concurrir las partes.

La subasta se publicará con base si se trata de bienes que tienen un valor determinado y conocido; puede ser que la
subasta se deba pagar de contado o el Juzgado puede autorizar un plan de pagos.

Perfeccionamiento de la venta

La venta queda perfeccionada una vez que ha sido aprobado el remate o pagado el precio o la parte que corresponda, si
se hubieren otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble en favor del comprador. Así lo dispone el art.
586, CPCCN.

El ejecutado tiene 5 días para impugnar la subasta; si no lo hace en ese plazo se considera aprobada.

TERCERA ETAPA: POST SUBASTA

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Martillero:

Deberá rendir cuentas y acompañar: publicación de edictos, facturas de dicha publicación, boletos de compra venta
otorgados en subasta; también debe depositar la seña entregada en la subasta (previo descontar sus honorarios) y
relatar cómo se llevó a cabo el acto.

Esta rendición se traslada a las partes para que la puedan impugnar por seña incompleta o retención de honorarios
excesiva.

Pago del precio

El comprador debe depositarlo dentro de los cinco días de aprobado el remate (no hubo impugnación del ejecutado), al
contado, en el banco de depósitos judiciales, y si no lo hiciere y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión
del plazo, se ordenará nueva subasta.

Si el comprador no paga el precio, se considera fracasada la subasta y éste pierde la seña.

Tradición del bien

El comprador recibe la posesión del inmueble por orden del juez, por medio del mandamiento de posesión. No basta su
efectiva ocupación.

Las medidas cautelares que se hubiesen trabado sobre el inmueble a inscribir deberán ser levantadas por el juez de la
subasta y, a pedido de éste, por los otros jueces embargantes, oportunamente notificados. También se dará por canceladas
las hipotecas, ya que los acreedores hipotecarios, debidamente notificados, debieron haberse presentado para hacer valer
sus privilegios sobre el precio obtenido en la subasta.

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CLASE 13 - 03/11/2017
VER CLASE 11 – 20/10/2017

Temas:
✓ Sucesiones testamentarias
✓ Testamento ológrafo
✓ Testamento por acto publico
✓ Revocación del testamento
✓ Revocación del legado
✓ Administración judicial

CLASE 14 - 10/11/2017

PROCESO EJECUTIVO

Diferencia entre proceso ejecutivo y proceso de conocimiento


Cuandose presenta la demande deconocimiento se corre traslado mediante cedulas, mientras que en el ejecutivo no van
cedulas, sino que van mandamientos. No van cedulas porque se intima a la otra parte a pagar y la citacon de remate. Con el
mandamiento se acompaña la demanda igualmente.
De la cedula se encarga el oficial notificador, mientras que en el mandamiento el oficial de justicia, el cual tiene la facultad de
embargar (cosa que no tiene el oficial notificador).
El oficial de justicia puede ir por la fuerza publica, y puede constatar (cosas que no puede hacer el oficial notificador)

SEGUNDA ETAPA. ACTOS PROCESALES TENDIENTES A LA SUBASTA DE LOS BIENES EMBARGADOS

3. DINERO
Son sumas dadas a embargo. El oficial de justicia tiene que depostiarlo en una cuent judicial. Ciuandos e habla de dnero
esto no va a habilitar la otra etapa que es la subasta, porque la suma de dinero, la cual tien que corresponder con la
liquidación, ya es liquida.

MINUTO 15:30 COMPLETAR

1. Liquidación de capital, intereses y costas


Como el dinero es al inicio de la demanda, puede ser que pase un cierto tiempo, por lo tanto hay que ver la fecha de
cumplimiento para volver a hacer otra liquidación de honorarios.
Las costas solo va a esta rcompuesta por gastos, sin los honorarios.

2. Traslado al ejecutado
Se le corre traslado a través del mandamiento y se lo intima.

3. se le da a conocer al actor que el dinero se esta depositado


Cuando se tiene embargado el dinero, es decir, se lo tiene depositado

4. Aprobación
Desde el auto que dice que se toma conocimiento la parte actora, se tienen 5 dias par aimpugar esa suma a través de una
nueva liquidación o aceptarla.

PAGO INMEDIATO AL EJECUTANTE


Se pide que se libre el giro a nombre del actor por los conceptos de capital, intereses y costas y se pide que se regule los
honorarios a cargo de la parte demandada.

En materia de giros judiciales se debe CONSENTIR, es decir, se debe estar conforme con la presentación que diga “librese
el giro…”. Se tiene el primer dia de nota del dia despeus de la resolución, a partir de ahí 5 dias, y las dos primeras horas del
6to dia se puede ir a retirar el giro.

CA NO HAY MARTILLERO PORQUE NO SE TASA NI SE LLEVA A REMATE

4. BIENES MUEBLES
Recién aca tiene actuación el martillero.

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Lo primero que hay que hacer es proceder a la valuación de los bienes muebles si fuese necesario, porque puede ocurrir
que si fuese un automóvil, se tiene la lista donde se encuentra la valuación del mismo. El martillero es necesario al momento
de ejecutarlo.

Condiciones de dominio de los bienes. Informes de dominio sobre los bienes registrables. Si son bienes muebles no
registrables se pide un infores a lso registros oa manfiestacion del ejecutado, porque la posesión significa titulo.

Secuestro de los bienes. Se realiza por mandamiento, se llama “mandamiento de secuestro”. Ese mandamiento lo puede
hacer tanto el abogado del ejecutante como el martillero. Los bienes se van a secuestrar para que el martillero los pueda
exhibir con anterioridad a la fecha del remate. La venta es PUBLICA, por subasta.

Nota: NO SE PUEDE PROCEDER A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE BIENES SI NO ESTAN EMBARGADOS

Si los bienes van a ser secuestrados hay que determinar donde se los va a depositar, y esto forma parte de las costas.
(completar minuto 27) se deja asentadoen el mandamiento de que los bienes quedan en poder del deudor.

Auto de subasta:
Es el auto que surge luego de que la prte pida la designación el martillero para poder llevar adelante la ejecución. Aca se
dice que se designe un martillero (el nombre surge después)
a. designacion del martillero. Si este ve que los bienes no fueron secuestrados lo peude pedir
b. publicación de edictos. Para dar a conocer el acto de la subasta.
c. base de la subasta o sin base. La base seria el precio y depende que se este rematando.

Puede ocurrir que el juzgado autorice la facilidad de pago (en cuota) cuando sea sin base.

Antes de subastar se debe trabar un emabrgo. El martillero tiene que tener a la vista un informe de dominio, el cual pidió la
parte actora antes de la designación del martillero. (MINUTO 36 COMPLETAR)
Si es un bien con registro, despeus de trabar el embargo se pide el informe de dominio para saber si el bien esta
emabrgado. Si hay otros acreedores, el juez debe poner un oficio al otro juzgado que se va a proceder la subasta de ese
mueble. Si es un acreedor prendario se tiene que informar a es eacreedor para que se presente porque surgen

5. BIENES INMUEBLES
Un bien mueble que se registra se trata igual que un bien inmueble.

ANTES DE TODO ESTO TENGO QUE PEDIR EL EMBARGO

Informes a los registros obre dominio e inhibiciones


En Nacion, porque asi lo establece el CPCCN tiene validez de 60 dias, en PBA es de 90 dias porque cambia el código de
procedimiento. El de rodados es de 15 dias

Informes a los entes recaudadores sobre deudas


Esto es ARBA, ABL, expensas. Para saber si el otro tien e estas deudas, son las primeras qu se van a pagar.

Propiedad horizontal: informes de deuda por expensas

Titulo de propiedad del inmueble.


Se debe tener el titulo de propeudad del inmueble para proceder a la subasta (Esto no ocurre con los rodados). No alcanza
el informe de dominio sino que a su vez tiene que acompañar el titulo. El titulo puede ser una simple copia, pero el inmeuble
debe estar embargado.

AUTO DE SUBASTA
a. designación del martillero
Solicita que se designe martillero para remate. Aca se abre automáticamente el auto de subasta. Se ordena a que se
promueva el sorteo

Una vez que el auto de subasta que da firme, pasa a designarse martllero. Entra el expediente al sorteo del martillero que
tiene 3 dias para presentarse. La cedula del martillero la puede hacer el juzgado o el abogado (que es el interesado). Tiene 3
dias par aaceptar el cargo, si no lo hace se lo remueve, y se debe solicitar la designación de un nuevo martillero.

b. condiciones de ocupación del inmueble

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el auto de subasta va a ordenar el libamiento de un mandamiento de costatacion a los efectos de determinar las condiciones
del inmueble y si esta ocupado o no.

Que ocurre si esta ocupado? Cuando se raliza la costatacion, el oficial de justicia con el martillero. Lo que tiene que hcaer en
ese mimso momento el OJ debe solicitar queacrediten identidad y que manifiesten en que carácter estan ocupando el
inmueble (idem desalojo) y dejar todo asentado, aun cuando no se identifique la persona. En ese mismo auto donde se
establece el auto de la subasta se deja asentado (que surge del informe de dominio) la citación de los acreedores que
figuran en el RPI,

c. citaciones de acreedores embargantes o privilegiados


si son acreedores privilegiados (hipotecarios) lso datos van a surgir del RPI, en ese caso se los cita para que manifieste sus
derechos o posiciones que tenga.

d. condiciones de la venta.
Aca suele ocurrir el fraude. Estas condiciones generalmente son la base, condiciones de pago, sena, comisión del martillero,
cuando es la entrega de la posesión.

Que ocurre si no tengo el primer testimonio? COMPLETAR CON LO DE JULI (MINUTO 55)

Titulo de propiedad del inmueble


Intimación al ejecutado par que lo acompane en tres días
Si no lo acompaña se obtendrá segundo testimonio que se inscribirá en el registro respectivo
El resto de los informes: pueden se rpeticionados directamente por el letrado que los agregara en el expediente.

Too lo que afecte el estado jurídico de un bien con registro, va a ir con firma del funcionario.

Que se coloca debajo del oficio? La transcripción del articulo 400 y 399

Prime derecho que tiene el martillero. Es el adelanto de gastos, lo que incluye los edictos.

EDICTOS DE SUBASTA. PUBLICACION.


Por 2 dias en el boletín oficial y otro diario de mayor circulación en la zona del inmueble, por lo menos 48 hs antes del
remate porque el inmueble hay que exhibirlo

Datos que debe contener el edicto de subasta


6. Juzgado y secretaria intervinientes
7. Caratula y nro del expte
8. Martiller odesignado
9. Lugar dia mes y hora de la subasta
10. La base de la subasta
11. Condiciones de venta
12. Datos del inmueble. Datos catastrales
13. Días y horarios de visita
14. Estado del inmueble y de ocupación
15. Obligación de depositar la sena y la comisión
16. Monto de las deudas por expensas, tasas e impuestos
17. Prohbicion o no de la compra en comisión.

No es obligación cotejar esto, pero es importante saberlo para el abogado. Si falta algo hay que hacer un escrito marcando
lo que falta, porque si no se debe volver todo para atrás, y se debe pagar danos y perjuicios. Cuando sale el auto de
subasta,
Sena del 30% es porque otorga la posesión. Es decir, implica posesión.
Desde el momento en que se entrega posesión se corre con los gastos del inmueble.

Si el boleto dice que se entrega la posesión igual, se puede hacer. Si se entrega la posesión todos los gastos (expensa, luz,
gas ABL, ARBA) corre a cargo del comprador. si no se entrega la posesión, el perfeccionamiento de la subasta ocurre
tiempo despies del acto de subasta. Si la posesión no fue entregada, los gastos d ese mueble los pagan los fondos de la
subasta.

PRODUCIDO EL ACTO DE LA SUBASTA

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El martillero presenta el escrito “rendición de cuentas”, porque esta llevando a cabo una manda judicial (subasta) por lo tanto
debe rendir cuentas sobre ese encargo que le realizo el juez. Esa rendición de cuentas debe acompañar la publicación de
los edictos; facturas acreditando el costo de los edictos par rendir el adelano que nos dieron; boleto de compraventa del
inmueble; la sena que el comprador entrego en la subasta (Se debde depositar en autos), previamente de esa sena el
martillero toma su porcentaje de comisión; y realiza un relato de cómo se llevo a cabo el acto en ese momento.

Lla oficina de subasta de la CJSN elabrara un informe sobre las condiciones en las que s erealizo el acto

De dicha rendición de cuentas se dara traslado a las partes quienes podran impugnarla si asi lo considerasen.

Dentro del tercer dia de realizado el acto de subasta, para el caso de que a la subasta haya ido un representante el
comprador debe decir cual es el efectivo adquirente, si no se lo manifiesta dentro de los tres días el acto se adjudica a su
nombre.
La rendición de cuentas también debe ralziarse al tercer dia de realizada la subasta

Dentro del 5to dia de realizado el acto, el ejecutado tiene este palzo antes de que quede firme el acto de la subasta para
impugnarla, transcurridos los 5 dias el acto quedo firme. Si lo va a impungar corre traslado al ejecuctante y luego resuelve el
juez.

Dentro del 5to dia de aprobado el remate (si no se impugno, queda firme después del 5to dia de realizado el acto) el
comprador debe depositar la parte remanente. puede ocurrir que deposite el saldo y listo; o bien puede ocurrir que no se
tenga el dinero para saldar la deuda, en este caso la subasta se va a tener por fracasada, pierde el 30% y se vuelve a
realizar el procedimiento de la subasta para volver a llamar a una nueva. De ese 30% se pagan todos los gastos para que no
se vea perjudicado el ejecutante.

Indisponibilida de los fondos. Lo que prive que la persona se haga de la escritura,

Perfeccionamiento de acto. Permite que el inmueble se registre a nombre del comprador.

COMPLETAR MINUTO 15:30

DINERO OBTENIDO EN LA SUBASTA


Los acreedores se deben presentar al momento del cobro, y recién ahí va a cobrar el ejecutante. Salvo que tenga un
emabrgo con prioridad a los otros embargos.
El ejecutante. Una vez que esta el 100% depositado en autos, este practica uan nueva liquidación de capital, intereses y
costos. Aca se corre traslado al ejecutado, el cual puede impugnar la liquidación (aca se peude pedir la indisponibilidad de
los fondos)
Si no pide nada sigue la via normal.

Previo a disponerse el dinero al actor se citara a los emabrgantes, acreedores privilegiados , al consorcio (si es una unidad
funcional) y a los entes recaudadores (en el caso de que cuadno se pdien los informes surgan deudas y se los llama para
saldarlas) para que hagan valer sus derechos. El juez resolverá al respecto. Las hipotecas tendrán prioridad.

ACTIVIDAD DEL COMPRADOR DESPUESD E LA SUBASTA


- Inscripción del inmeuble a su nombre
1) Toma de posesión del inmueble mediante mandamiento, previa intimación por 10 dias. Esto es importante
por el tema de los gastos.
▪ Si el inmueble esta ocupado es un caso en el cual no puede tomar la posesión. Lo que tiene que
hacer el martillero y el abogado es el mandamiento del lanzamiento en el cual se le s va a pedir a
los ocupadores a que desalojen el inmueble.
2) Levantamiento de los embargos e inhibiciones a los efectos de escriturar. Para que se transfiera libre porque
para poder gravar se tiene que levantar los embargos e inhibiciones (por esto se puede pedir también la
inhibición del os fondos)
3) Cancelación de la hipoteca si la hubiere. Se tiene que encargar el ejecutante de cancelar la hipoteca, con los
fondos de la subasta.
4) Protocoliazacion de las actuaciones (Escribano) o insripcion mediante testimonio (juzgado). El dia que
quiera vender hay que pagar el traspaso del testimonio a una escritura publica.

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CLASE 15 - 17/11/2017

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Los medios de impugnación con los que nos encontramos son:


1) Recursos
2) Nulidades

1) RECURSOS
Un recurso es una herramienta procesal que permite atacar o impugnar una resolución judicial.

a. ACLARATORIA
Básicamente este recurso es para que el juez aclare alguna cuestión, o algún concepto oscuro. Es decir, en general,
procede para corregir errores materiales.

Ejemplo:
- El juez dicta una resolución judicial donde establece que hay que pagar una multa de $2.000, y se equivoca y en
letras pone “veinte mil pesos”.
- El juez dicta sentencia declarando el divorcio entre Juan Pérez y María González, y en realidad era entre Rodrigo
Fernández y Julieta Ferreira.

¿CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE EL RECURSO DE ACLARATORIA?


El recurso de aclaratoria procede contra TODAS LAS RESOLUCIONES (providencias simples, sentencias interlocutorias,
homologatorias y definitivas). Esto es asi porque el juez se puede equivocar en todas.

En el recurso de aclaratoria, tenemos una resolución (R), luego las partes se notifican (N). Una vez que las partes se
notifican comienza a correr un plazo de 3 días para interponer el recurso. Entonces cualquiera de las partes hace una
presentación.
En el recurso de aclaratoria, si bien no hay fundamentación, en esa presentación vamos a indicar: que interponemos el
recurso y lo vamos a fundar.

El fundamento de la aclaratoria será: “En la resolución de fs. 47, V.S decreto el divorcio de los cónyuges González y Pérez,
cuando en realidad los peticionantes son Fernández y Ferreira. Por lo tanto pido se modifiquen los nombres indicados en
esa sentencia, en el sentido indicado”.

Claves:
- Tengo tres días para interponer el recurso de aclaratoria.
- Tengo que indicar en el mismo escrito que interpongo el recurso y que es lo que quiero que el juez corrija en la
sentencia.
- Siempre es para errores materiales.

b. REVOCATORIA o REPOSICIÓN
Este recurso se interpone para que le juez vuelva atrás y haga lo contrario, entonces esta revocatoria es una impugnación
propiamente dicha. Procede ante errores de derecho. Cabe destacar que se fundamenta en el mismo escrito que se
interpone el recurso.
Plazo. Tres días
El Juez tiene 10 días para resolver este recurso, y lo hace a través de una RI (resolución interlocutoria), esa RI en principio
es apelable por la otra parte si le causa gravamen irreparable; pero por la parte que planteo la revocatoria no es apelable

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Nota: ninguna resolución que hable sobre prueba es apelable. ¿Como se puede discutir cualquier tema sobre
prueba? Solamente con el recurso de revocatoria.

CPCCN - ARTICULO 238 – REPOSICION. PROCEDENCIA


El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable,
a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

¿CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE EL RECURSO DE REVOCATORIA?


El recurso de revocatoria procede cuando se trate de una PROVIDENCIA SIMPLE CAUSE O NO GRAVAMEN
IRREPARABLE.
Las que causan gravamen irreparable son aquellas que de no solucionarse la cuestión, no se puede solucionar más tarde,
es decir, un gravamen que no pueda ser subsanado o corregido al momento de la sentencia definitiva.

RECURSO INTERPUESTO POR LA MISMA PARTE QUE HIZO LA PRESENTACION

Una de las partes, hace una presentación en el expediente (P x), lo que sigue es la resolución del juez (R). Básicamente con
esa resolución el juez puede o no hacer lugar a lo que se le pidió. Si hace lugar a lo que la parte pidió, no se hace nada;
mientras que si no hace lugar, la parte va a querer impugnar la resolución.
Entonces de esa resolución se notifican (N) las partes, y comienza a correr un plazo de 3 días. Dentro de esos 3 días, si el
juez no hizo lugar a lo que se pidió, se interpone el recurso de revocatoria, a lo que se le agregara la fundamentación, es
decir la interposición y la fundamentación van en el mismo escrito. En este caso lo interpone la misma parte que hizo la
presentación original (Px).
Luego de esto, el juez resuelve (R), ya sea revocando su decisión o manteniéndola.
RECURSO INTERPUESTO POR LA PARTE CONTRARIA A LA QUE HIZO LA PRESENTACION

Una de las partes hace una presentación (Px), pidiendo algo al juez. El juez dicta una resolución (R), haciendo lugar a lo que
pidió o no. Si hace lugar, de esa resolución se notifican las partes (N) y comienza a correr un plazo de 3 días para interponer
el recurso. “X”, a quien el juez hizo lugar a lo peticionado, no va a interponer el recurso porque no lo perjudico, pero a “Y” si
lo pudo haber perjudicado, entonces “Y” si va a interponer el recurso de revocatoria y, en el mismo escrito, indica los
fundamentos del mismo (Py).
A esto le sigue una resolución (R), pero en esta, el juez ordenara correr traslado a la otra parte (N), porque quien interpuso
el recurso no es el mismo que había presentado el escrito que dio lugar a la resolución que se impugna, entonces por el
derecho de defensa hay que dar traslado. En esta resolución, el juez dirá “De la revocatoria interpuesta, traslado”.
Luego se notifica la otra parte (“X”) y tiene 3 días para contestar el traslado (Px). Una vez que contesto el traslado o se
venció el plazo de tres días para hacerlo, le sigue una última resolución (R) en donde el juez va a indicar si revoca la
decisión o la mantiene.

Nota: cuando la parte que impugna la resolución no es aquella que hizo la presentación que dio origen a la
resolución impugnada, se debe correr traslado.

RECURSO INTERPUESTO ANTE RESOLUCIONES DICTADAS DE OFICIO

Cuando la resolución (R) que dicta el juez no tiene su origen en una presentación realizada por alguna de las partes, sino
que la dicto de oficio, las partes se notifican (N) y dentro de los 3 días, cualquiera de las partes puede interponer
revocatoria. Y en este caso, se resuelve (R) la revocatoria sin sustanciación.

REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO


El recurso de revocatoria es para que el mismo juez que dictó la resolución, la revoque “por contrario imperio”, es decir, se
desdiga de lo que dijo y la de vuelta. Pero si ese mismo juez no revoca su decisión, y estamos ante un tipo de resolución
que pueda ser susceptible del recurso de apelación, se puede apelar para que la cámara resuelva
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La parte presenta un escrito, al cual no hacen lugar. Dentro de los 3 días interpongo revocatoria y el juez dice “no revoco
nada”. Desde que nos notificamos de la resolución, pasaron 3 días, el juez para dictar una providencia simple tiene otros 3
días (acá ya pasaron mínimo 6 días), y si el juez nos dice que no revoca su decisión, ya ser perdió la oportunidad para
apelar, porque el plazo para hacerlo era de 5 días.
Entonces lo que se hace es, en el mismo escrito, se interpone RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN
SUBSIDIO, se colocan los fundamentos de la revocatoria, y en un capítulo aparte se pone: “APELA EN SUBSIDIO. Para el
caso en que V.S no revoque la decisión obrante a fs. 27, interpongo en subsidio el recurso de apelación”.

Este es el único caso donde se puede impugnar una resolución futura, porque lo que se está apelando es la resoluciónque
no hace lugar al pedido de revocatoria, que es una resolución que todavía no se dictó. La justificación es que si no se
interpone el recurso de apelación en subsidio, al mismo tiempo que la revocatoria, se vence el plazo de 5 días.

¿Por qué no se apela directamente? Porque si se apela solamente, el expediente va a Cámara y esto conlleva a que tarde
más, que haya otros procedimientos, otras costas y honorarios, y a lo mejor, interponiendo la revocatoria, el juez se da
cuenta de que cometió un error y da vuelta su decisión sin tener toda esa pérdida de tiempo y dinero.

¿CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO?


Cuando se trate de una PROVIDENCIA SIMPLE QUE CAUSE GRAVAMEN IRREPARABLE, porque esta es la que puede
ser susceptible del recurso de apelación.

c. APELACIÓN
Procede contra la SENTENCIA DEFINITIVA, las SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS y las PROVIDENCIAS SIMPLES QUE
CAUSEN GRAVAMEN IRREPARABLE.
Plazo. 5 dias desde que se notifica la resolución
Principio de congruencia. La cámara solamente puede fallar sobre cuestiones que fueron apeladas. Lo mismo sucede si el
tribunal de primera instancia no se expidió sobre alguna cuestión.

- PRIMERA REGLA (Excepción). La apelación contra la sentencia definitiva, se concede libremente y con efecto
suspensivo
- SEGUNDA REGLA. Contra las demás resoluciones, el recurso de apelación se concede en relación.
- TERCERA REGLA. El efecto en general es suspensivo, salvo los casos en los que el código establezca el
devolutivo.
- CUARTA REGLA. La regla es el trámite inmediato, el trámite diferido es la excepción.

CPCCN – ARTICULO 69 - INCIDENTES


Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido, salvo cuando
el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes
contra la resolución que decidió el incidente

LIBREMENTE vs EN RELACION

LIBREMENTE EN RELACION
Hay cierta amplitud en el procedimiento
en segunda instancia (ante la cámara).
AMPLITUD EN EL
Esto quiere decir que comparado con No existe la amplitud probatoria
PROCEDIMIENTO
el recurso en relación, el procedimiento
es más amplio
EXPRESION DE AGRAVIOS MEMORIAL
FUNDAMENTACIÓN DEL
Cuando se concede libremente, la El escrito de fundamentación de
RECURSO
fundamentación se hace en cámara y recurso se presenta en primera
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el plazo es de 10 días. [A] instancia (ante el mismo juez que dictó
la resolución) y el plazo es de 5 días.

[A] Se fundamenta cuando la Cámara dicta una Providencia que dice “pónganse los autos en los términos del artículo 259
del CPCCN”. Esto significa que hay que presentar la “Expresión de agravios” (EA), para la cual se tienen10 dias desde que
se notifica por cedula (electrónica) de la providencia. Cuando se notifica la providencia por cedula, o en el caso de los
recursos dados en relación, cuando se dicta el “recibido autos”.

SUSPENSIVO vs DEVOLUTIVO (No suspensivo)


• Suspensivo. Cuando el recurso se concede con efecto SUSPENSIVO, el cumplimiento de la resolución, se
posterga hasta después de la decisión de la cámara. Es decir que la cámara puede modificar la resolución de
primera instancia o confirmarla.
• Devolutivo. En el DEVOLUTIVO, el cumplimiento de la resolución se lleva a cabo en paralelo con el trámite en
segunda instancia. Es decir, no suspende la ejecución de la resolución del juez.

TRAMITE INMEDIATO vs DIFERIDO


o Tramite Inmediato. Cuando el trámite es INMEDIATO, una vez que se concede el recurso, el expediente pasa a
cámara.
o Tramite diferido. Cuando el trámite es DIFERIDO, el expediente va a ir a cámara al momento de resolver la
apelación de la sentencia definitiva.

Se apela una resolución, pero el juez dictó una resolución y yo la apelo. A esa resolución, corresponde conceder el recurso
de apelación con efecto diferido, entonces el juez concede el recurso, pero no se va inmediatamente a cámara, sino que el
juicio sigue su curso y al momento de la sentencia definitiva, si la apelo el expediente va a Cámara, y ahí se resuelven los
recursos diferidos que se pudieron haber interpuesto en el pasado.

d. QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA


Si se deniega alguna de las apelaciones con efecto diferido, el rescurso de hecho por apelación no concedida se considera
interpuesto por simple manifestación en los autos de la parte interesada, efectuada en el plazo de tres días posteriores a la
notificación de la denegatoria.

Se debe interponer ante el juez de primera instancia dentro de los tres días de denegada la apelación. La parte debe fundar
el recurso de hecho al expresar agravios contra la sentencia definitiva, sin perjuicio de fundar también la apelación
denegada. El plazo de resolución es de 60 dias.

Nota: ¿Cómo diferenciar los distintos actos?


• Las PS disponen directamente, pero no dispone de derechos, dispone del trámite del proceso
• Las SI tienen el fundamento en la resolución
• Las SH son SI pero no tienen fundamentos.
• Las SD tienen los resultandos

2) NULIDADES
Puede plantearse la nulidad cuando hay un vicio en un acto procesal. Es decir, cuando se cumplió mal o viciadamente un
acto procesal, existe el planteo de nulidad por vía incidental. Podrá ser un incidente por separado o tratarse de un proceso
de nulidad, lo más común es que sea planeado vía incidente dentro del mismo proceso.

También existen en algunos sistemas las nulidades in iudicando, es decir, las nulidades que presentan las resoluciones
judiciales. Ese tipo de nulidades hoy son ajenas a nuestro derecho procesal y se canalizan a través del recurso de nulidad y
el recurso de nulidad a través del recurso de apelación. Es decir, que si se quiere plantear la nulidad de una resolución se
debe apelar y dentro de ella plantear el recurso de nulidad.

Las nulidades, para que puedan ser planteadas tienen que respetar determinados PRINCIPIOS:
- ESPECIFICIDAD. Tiene que tratarse específicamente de un acto viciado porque no cumplió su finalidad o porque
fue realizado en contra, o sin tener en cuenta lo que preveía la ley para su realización.
- TRASCENDENCIA. Esto quiere decir que no se puede declarar la nulidad por la nulidad misma. Es decir la nulidad
no sirve para satisfacer la ley, esto quiere decir que si el acto viciado no cumplió su finalidad o no produjo ningún
perjuicio, no hay nulidad.
- CONVALIDACIÓN. Una vez consentido el acto viciado, aun cuando este viciado, no puede plantearse la nulidad. El
plazo para plantear la nulidad es de cinco días contados a partir de que la persona toma conocimiento de la
comisión del acto realizado. Acá el código exige que se fundamenten estos tres principios.

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Cuando se plantea la nulidad hay que indicar el acto viciado, y fundamentar por que se considera que el acto está viciado
(Ejemplo: se denuncio un domicilio que no es el que correspondía).
Otra cosa para fundar es el perjuicio producido por el acto viciado (Ejemplo: cuando hay perjuicio se afecta el derecho de
defensa en juicio).
El tercer tema para fundamentar es que no se consintió la convalidación del acto. Para esto, el dato más importante a
destacar en el escrito es en qué momento se tomo conocimiento, para determinar cuándo se cumplió el plazo.

EFECTO DEL PLANTEO DE NULIDAD.


En principio produce la suspensión del proceso hasta tanto no se resuelva. Es decir, no puede seguirse adelante con el
proceso, salvo que se trate de una nulidad que no afecta en principio la prosecución de todo el proceso (Ejemplo: planteo de
nulidad de la producción de una prueba. En este caso se afecta solamente esa prueba).

Toda nulidad es apelable asi que puede ser revisado por la Cámara, porque generalmente se produce un perjuicio
irreparable.

d) apelación
se interpone contra todo aquello que cause gravamen irreparable. En el resto uno tiene que fundamentar por que causa
gravamen irreparable (minuto 21 SP)
plazo. 5 dias desde que se notifica la resolucion
cuando se fundamenta? Depende de cómo se concede la apelación (libremente o en relacion). Libremente cntra la
sentencias definiticas dictadas en juicio ordinario, sumario y sumarísimo; el resto de las resoluciones se conceden en
relacion
- En relacion el escrito se fundamenta en primera instancia y dentro del 5to dia de notificado por nota de la
providencia que concede la apelación. Este escrito se llama MEMORIAL, del cual debe correr tralado a la otra parte
por el plazo de 5 dias contados desde el momento en que es notificado por nota de contestar el memorial. Una vez
contestado el memorial el juez eleva el expediente a cámara. Para elevar el expediente a cámara lo que se hace es
un informe que se llama “nota de elevación a camara” donde el jue dice quienes son las parte, minuto 27:30 SP con
esa nota el expediente va a la mesa receptora de eexpedientes de cámara. Est amesa lo que hace es si el
expediente ya tiene radicación de sala, lo va a mandar a la misma sala y va a registrar de que recurso se trata, o va
a un sorteo de sala. Una vez que hace el sorteo va a la sala que toca. Con ese expediente en relacion, en la sala lo
primeor que se dispone qes si hay menores o es uan cuestión de OP, va a la defensoria de los menores de cámara
o al fiscal de cámara para que resuelva. Una vez que llega el dictamen a la sala se dicta una providencia que dice
“por recibido autos”, a parir de ella queda consentda, la cámara tiene 15 dias hábiles para resolver la apelación,
cuyos argumentos o contraargumentos estan en e procesoq que estamso vieno (memorial y contra memorial. La
resolución del expediente se notifica por cedula electrónica y contra esa resolución puede caber un recurso
extraordinario, o un recurso ordinario si (minuto 33 SP)

Minuto 34. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

- Libremente
Tenemos una SD, tenemos el Recurso de apelación que se plantea 5 dias de notificada electrónicamente. El juez concede el
recurso libremente, este recurso se fundamenta en la cámara. Aca hace falta que todas las partes hayan estado notificados
de la sentencia y hayan apelado o vencido el plazo para la apelación.
Aca se conceden dos tipos de recursos: contra la sentencia se conceden libremente, y los que son contra honorarios se
conceden or el articulo 244 CPCCN, estos no necesitan ningun tipo de fundamentación, se interponen por bajo o por altos
(altos: que los honorarios son excesivos, bajos: es que se considera que se regulo menos de lo que correspondía. Si es
apoderado se apela altos por el cliente, y por bajo por derecho propio)
Se fundamenta cuando la cámara dica una Providencia que dice “pónganse los autos en los términos del articulo 259 del
CPCCN, esto signifiac que hay que presentar la “expresión de agravios (EA), para la cual tenemos 10 dias desde que se
notifica por cedula (electrónica) de la providencia. Cuando se notifica la providencia por cedula, o en el caso de lso recursos
dados en relacion, cuando se dicta el “recibido autos”, se tiene un dia para recursar a los magistrados de la cámara SIN
causa. Esa recusación con causa solo puede ser interpeusta contra un integrante de la cámara.
De la EA, el articulo 260 tiene 5 dias para
- fundamentar los recursos que se dieron con efecto diferido (se concede cuando se supone que el recurso no afecta
el tramite normal del proceso),
- otra cosa es el replanteo de prueba (COMPLETAR) siempre y cuando sean imprescindibles para la resolución del
cnflicto. También se puede plantear en la cámara es la incorporación de todas aquellas cuestione sque sucedieron y
tengan relacion con la controversia despeus de pasados los 5 dias de pasada la .., todo lo que sucedió de ahí hasta
la setnencia se puede plantear en cámara.
79
En el decimo dia se expresan los agravios, de la expresin de agravio el tribunal de alzada (Camara) va a dar traslado a la
otra parte que se notifica por nota y es por 1 0 dias, una vez contetada la expresión de agravio, en ppio se dictamina… una
vez esto, esta en condiciones de dictar sentencia, aca se dicta un “autos a sentencia”. Aca se va a hacer un sorteo en la
cámara, en el cual se va a determinar quien va a ser el vocal preopinante, pque esto lo analizan los camaristas. Se va a
sortear quien sera el vocal preopinante, el que va a votar en 2do termino y el que va a votar en 3er termino. Para esto la
cámara tiene 60 dias para resolver, 30 dias el primer vocal, y después 15 el 2do y el 3er. El primero puede votar confirmando
o revocado o modificando la sentencia. El 2do puede adherir al primero, puede llegar a lo mismo pero por sus fundamentos,
o bie puede votar de otra manera, ya sea revocando o modificando, pero siempre exponiendo sus fundamentos. El tercero
puede adherir al primero o al segundo, por sus fundamentos, o bien revocar.
Caso: dnde se confirma/modifica y el tercero revoca. Se debeenviar el expediente al itrbnal de superintenencia de la cámara
para que se sortee un 4 vocal para que se expida, pero adhiriéndose a alguno de los tres.
Siempre esto es por mayoría

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CLASE 16- 24/11/2017

PROPIEDAD HORIZONTAL

NOCIONES PREVIAS. CONCEPTOS.

a) Unidades de departamentos
Son de propiedad privada de cada consorcista, sobre las cuales se pueden constituir derechos personales o reales sin
consentimiento de los restantes, salvo por las limitaciones existentes (no afectar la seguridad por ejemplo).
También se limita el derecho de propietarios y ocupantes, prohibiendo el uso de la unidad para destino contrario a la moral y
a las buenas costumbres, o distinto del previsto en el reglamento de copropiedad.
b) Partes comunes del consorcio de copropietarios
En la PH existen partes comunes y partes propias. Las comunes son propiedad del consorcio, ninguno tiene el uso
exclusivo; sin embargo, sobre las partes propias si existe uso exclusivo del titular.
No obstante que por reglamento de copropiedad sobre determinada partes comunes se puede establecer un uso exclusivo
(Ejemplo: terrazas).
Los consorcistas no pueden realizar ninguna obra disponiendo para si, de partes comunes, sin autorización de todos los
consorcistas, porque equivale a modificar el reglamento de copropiedad.
c) Consorcio de copropietarios
Representado legalmente por un administrador, designado en asamblea.
d) Reglamento de copropiedad y administración
Realizado por escritura pública e inscripto en el Registro de la Propiedad. En el encontraremos las reglas de la PH. Si no
existe este reglamento, no habrá PH, sino que habrá condominio.
El propio reglamento además dice cómo se va a elegir el primer administrador, y los próximos se elegirán por asamblea.
e) Asamblea de copropietarios
Se reúnen para tratar temas comunes, ordinarios y extraordinarios.
f) Expensas comunes y extraordinarias
Gastos de administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio. Las expensas que los consorcistas
deben abonar, son en proporción al valor de sus unidades.
No todas las PH prevén expensas, pero puede existir un fondo común. Quien se encarga de llevar a cabo la liquidación de
las mismas es el administrador del consorcio.
g) Procedencia de la mediación prejudicial obligatoria
Se debe tener en cuenta el principio general de la mediación obligatoria en todo proceso civil y comercial. Ante situaciones
de urgencia o peligro, este proceso no será obligatorio, como en la denuncia de daño temido y el cobro ejecutivo.

ACCIONES QUE SE PUEDEN INICIAR


Estas acciones las podrán iniciar tanto el propietario afectado, el poseedor afectado o el administrador del consorcio:

1) La denuncia del artículo 15


Cuando las obligaciones son violadas por propietarios u ocupantes de las unidades, el administrador o el consorcista
perjudicado deben formular la denuncia correspondiente ante el juez competente.
Si el ocupante no fuera propietario, también puede ser desalojado en caso de reincidencia, correspondiendo la acción de
desalojo al administrador o consorcista afectado.

Esta acción está destinada a cuando la propiedad esta siendo utilizada de una forma contraria a la moral y buenas
costumbres, o con un destino distinto de lo que prevé el reglamento. En este caso el administrador de consorcio puede
realizar la denuncia en l justicia
Esta denuncia tramitara por un proceso abreviado, y de acuerdo a la gravedad del caso la sanción puede ir desde una multa
a favor del fisco, hasta un arresto de 20 días. La pena más grave sera para aquellos casos donde exista reincidencia en la
denuncia; y a su vez, la reincidencia también acarrea el desalojo inmediato de la unidad.
A su vez, se pueden solicitar medidas para que se cese con ese mal uso, se puede pedir el allanamiento del lugar o la
utilización de la fuerza publica.
Esta acción es indistinta de la acción de daños y perjuicios que puede iniciar aquella persona que se haya visto perjudicada.
Los daños y perjuicios irán por un juicio de conocimiento (ordinario)

2) Cobro ejecutivo de expensas


Otra acción que puede iniciar el representante legal del consorcio de copropietarios es el cobro ejecutivo de expensas,
cuando el propietario no las abona en término. Frente al consorcio, el administrador es el responsable por el no cobro.
Entonces tiene que iniciar (y está legitimado para esto, y lo prevé el código) la acción ejecutiva por el cobro de expensas.

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¿Qué documentación debe presentar el administrador para iniciar un cobro ejecutivo de expensas? Va a necesitar un
abogado, pero va a tener el apartado de personería. Va a presentar el reglamento de copropiedad, el acta que lo designa
(para acreditar personería), el acta de asamblea en el cual se decida iniciar el proceso; y el certificado de deuda.

3) Denuncia por daño temido (artículos 623 bis y ter CPCCN)


Esta acción apunta a que si no se conserva, o no se repara el daño, este podrá ser mayor. Esta medida persigue obtener
una solución rápida al caso, a la urgencia. Se puede valer de la fuerza pública si el juez lo autoriza, y también se pueden
establecer sanciones conminatorias, por cada dia de retardo en el mandamiento de la vía judicial.
El daño temido debe ser de carácter grave e inminente.

Los legitimados serán todos aquellos consorcistas que se vean perjudicados, aunque también la podrá llevar adelante el
administrador del consorcio. Sin embargo, esta acción es casi una obligación del administrador porque uno le está pagando
sus honorarios para que organice y vele por la seguridad de la PH, por lo tanto, que este no las inicie no habla muy bien del
administrador.
Los artículos 623 bis y ter prevén las medidas de seguridad que se puedan adoptar en caso de ser necesarias. Una vez
radicada la denuncia, el juez debe hacerse presente en el lugar donde se encuentra en daño temido (inspección ocular) a los
efectos de comprobar el grave daño y riesgo que esto genera (urgencia de la situación).

Acá pueden darse dos situaciones:


• Si esto se comprueba, el juez puede ordenar las medidas para palear la situación.
• Si no se comprueba a simple vista la urgencia de la situación, lo que se abre es lo que se denomina “información
sumaria” donde se va a citar a testigos y demás copropietarios, y se va designar un perito para que con la
producción de esta información sumaria, el juez decida si procede o no la denuncia por daño temido.

¿Qué pasa si somos abogados del administrador de consorcio y un consorcista inicia una acción de este tipo? En este caso,
el administrador de consorcio quedaría mal parado porque es el primero que debería haberse dado cuenta de esa situación.
El Código establece que toda denuncia en autoridad administrativa (en el registro donde se lleva el control de la matricula de
los administradores), lo que hace es cancelar la acción judicial.
La resolución que admite o deniega la viabilidad de la denuncia de daño temido es inapelable, por lo que si esto sigue
ocurriendo se deberá iniciar un juicio de conocimiento (y no el abreviado que se inicio antes).
Es decir, toda acción administrativa frente al ente de contralor, genera el archivo de la causa judicial. Entonces para no tener
una sentencia en relación al daño temido, que después esto recaerá sobre el administrador, se archiva esa causa y se sigue
el proceso por vía.

4) Denuncia por oposición a reparaciones urgentes


Se puede dar la situación de que un consorcista u ocupante se oponga a la realización de reparaciones urgentes, con el
consiguiente perjuicio para el consorcio y algún consorcista en particular. Ambos pueden realizar la denuncia por
oposición a reparaciones urgentes.

5) Interdicto de obra nueva (618 CPCCN)


Es la acción que puede iniciar cualquier propietario o el administrador de consorcio, cuando se comienza una obra y esta
perjudica al edificio, ya sea por precio o por fachada, entre otros. Cabe destacar que esta acción no se puede llevar a cabo
si la obra ya está terminada, o bien, muy avanzada.
Esta acción va dirigida contra el propietario de esa unidad funcional, y si se desconoce, contra quien la lleva a cabo
(arquitecto o ingeniero por ejemplo).
Cuando se inicia la denuncia de este tipo de acción, se establece, como medida preventiva, la suspensión de la obra hasta
que exista sentencia. La sentencia puede admitirla o denegarla. Si la admite puede suspender la obra de forma definitiva e
incluso hasta su destrucción.
Esta acción tiene plazo de caducidad, que será de un ano desde el momento en que se conocen los hechos que generan
esa acción. Por ejemplo, cuando se empieza a tratar este tema en asamblea, se tiene la prueba vital de que conocían que
se llevaba a cabo esta obra.

DEFENSA AL CONSUMIDOR

Para iniciar un reclamo ante defensa al consumidor existen dos vías, ambas administrativas:
1) Oficinas de defensa al consumidor
2) Sistema de arbitraje de consumo

Hace cuatro años se creó lo que se llama COPREC, que se utiliza para iniciar un trámite de defensa al consumidor en forma
online. Estos se ponen en contacto con la persona, informando la fecha de la audiencia.

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¿Cómo se inicia un reclamo en COPREC? Requisitos:
✓ Registrarse en la pagina
✓ Tener 18 años o mas
✓ Ser titulares del reclamo
✓ El monto de la operación no debe superar los $443.300 (si el monto fuese superior no puede ir por COPREC)
✓ Ser consumidor final
✓ No tener un reclamo anterior vigente idéntico al que se está ingresando
✓ El reclamo debe ir dirigido contra un proveedor.

Nota: si fue una operación no registrada no se podrá hacer el reclamo.

Cabe destacar que este reclamo no persigue una indemnización en dinero. Si bien puede existir un reconocimiento, no se
puede iniciar para conseguir el resarcimiento en dinero.
La parte igual puede iniciar, en la justicia comercial, un reclamo por defensa al consumidor. Sin embargo, para iniciar un
proceso comercial se tiene que cumplir con la mediación obligatoria, no sirve la del COPREC.
En estos procesos no se tiene tasa de justicia, ya que Defensa al Consumidor tiene el beneficio de gratuidad que se refiere a
la tasa de justicia nomas.
A su vez, si el reclamo en vía administrativa no prospera, el ente de contralor continua su investigación para analizar si se
multa a la otra parte. Si se multa al proveedor, el dinero va al Estado.

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO


Esta es otra vía en defensa al consumidor, la cual se inicia con un reclamo por escrito, con la redacción de los hechos, a lo
que se adjunta las fotocopias de la documentación.
En ese momento se le notifica al proveedor que va a ser citado para un arbitraje, para ver si acepta o no.
• Si acepta, se forma el tribunal, que sera integrado según el tipo de reclamo y la actividad específica sobre la cual se
reclama. Luego se realiza la audiencia, y puede ser que exista un acuerdo entre partes (conciliación) o no. Si no hay
un acuerdo entre partes, el tribunal elabora un laudo el cual será inapelable, que seguirá el proceso que estable el
CPCCN con respecto a los laudos de arbitraje.
• Si la solicitud de arbitraje es rechazada por el proveedor, automáticamente el reclamo se lo remite a defensa del
consumidor quien va a tratar la situación.

Puede ocurrir también que la solicitud de arbitraje sea rechazada por el tribunal por no ser de consumo, por lo tanto el
tribunal puede rechazar la petición iniciada.

PARTICULARIDADES
- El monto del reclamo. Si el monto es inferior a los $5.000, el arbitro será uno. En cambio, si es superior, se
constituye lo que se llama “arbitro institucional”, el cual será conformado por tres personas.
- Si el reclamo se inicio por tribunal de arbitraje de consumo y existe un laudo, no se puede ir a la justicia a reclamar el
daño como si se podía en el otro.

Nota: las profesiones liberales estan fuera de defensa al consumidor, pero en casos de mala praxis si se
puede ir.

FINAL:
- SUBASTA NO VA
- LABORAL. CARACTERISTICAS Y DIFERENCIAS CON PROCESO CIVI
- FAMILIA LEER VA SEGURO. PROPUESTA REGULADORA. MEDIACION FAMILIAR
- Proceso de familia/desalojo/ejecutivo/laboral/sucesiones
- Recursos
- Propiedad horizontal y consumo
- Diferencia entre proceso laboral y civil
- Segunda parte de proceso ejecutivo. despeus de la sentencia, subasta y ejecución no se toma
- Objeto y hechos de la demanda. Reconocer si hay un titulo ejecutivo
- Recursos.
- Se da una resolución y si procede algun tipo de recurso, y que plazo tenemos
- Laboral = segunda onstancia que tiene el actor para agrandar la prueba
-

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