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DERECHO PRIVADO (CIVIL I)

Unidad 1:
Intoduccion de la teoría del Derecho.
1. Derecho: concepto. Nociones generales.

Derecho: es el conjunto de normas o reglas de conducta obligatoria que el hombe debe


cumplir. Kelsen
Para que la convivencia de los hombres en la sociedad sea armoniosa, el estado creó un
ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas, a las cuales obligatoriamente el
hombre debe ajustar su conducta. Este sistema de reglas y normas jurídicas que regulan la conducta
del hombre y sus relaciones, es lo que se denomina derecho.

Salvat lo define como el conjunto de reglas establecidas para regir la conducta del hombre en
sociedad. Llambias dice que es el ordenamiento social justo. Borda dice que es el conjunto de
normas de conducta humana, establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la
justicia.

Es un conjunto de normas emanada de una autoridad competente. La palabra derecho proviene de


la palabra directum que significa recto, y esta a su vez proviene de la palabra digiere que significa
ordenar, enderezar, guiar.

2. Derecho objetivo: Noción. Derecho positivo: Ramas


El DERECHO OBJETIVO el conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres en la
sociedad, es decir que es el conjunto de normas que obligan al hombre a actuar de una determinada
manera. Por ej, el derecho objetivo es aquel que impone la obligación de respetar la propiedad
ajena, o de que los deudores paguen sus deudas.

El DERECHO POSITIVO es el conjunto de leyes vigentes de un país. Es el derecho que rige en un


determinado estado y que permite individualizarlo, por ej: derecho argentino, derecho español, etc.
Este a su vez se divide en dos RAMAS, derecho público y derecho privado. Esta distinción se fija en el
sujeto de la relación: Si interviene el estado como poder público, se trata de derecho público, si
intervienen solo los particulares, o el estado con carácter de simple persona jurídica, se trata de
derecho privado (por ej cuando el estado alquila una casa como propietario actuando como un
simple particular)

El derecho público es aquel que abarca las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos de la
relación será el Estado actuando como poder público. Regula la organización, el funcionamiento, las
atribuciones y los deberes del estado y sus relaciones con los particulares. A su vez el derecho
público se divide en diferentes ramas:

a. Derecho constitucional: Que es aquel que organiza al estado y establece el funcionamiento y


relaciones de los diferentes poderes, y crea las normas fundamentales de convivencia social.
b. Derecho administrativo: Que organiza el funcionamiento y las relaciones de la administración
publica
c. Derecho penal: El cual establece la legislación represiva para aquellos delitos que atenten contra
el orden social
d. Derecho internacional público: Es aquel que rige las relaciones de los estados entre si, y la de
estos con entidades jurídicas internacionales.
e. Derecho financiero: El cual se encarga de legislar todo lo referido a las finanzas.
f. Derecho municipal
g. Derecho laboral: El cual sufre una gran interferencia estatal, por lo tanto cada vez mas se lo
considera derecho público.
h. Derecho procesal: Organiza al poder judicial y los procedimientos ante el mismo
i. Derecho minerial: Forma parte del derecho publico ya que las minas son de propiedad estatal.

El derecho privado: todas aquellas normas, parámetros o preceptos que regulan los particulaciones
existentes entre los particulares. (cuando este actúa con carácter de simple persona jurídica y no
como poder público). Se divide en distintas ramas: derecho civil, internacional privado, comercial,
laboal, rural.

a. Derecho civil: Que es aquel que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o
profesiones, y que regula sus relaciones con los demás hombres y con el estado, cuando este
actúa como simple persona jurídica
b. Derecho comercial: Es aquel que rige las relaciones entre los comerciantes y determina las
consecuencias de los actos de comercio.
c. Derecho agrario o rural: Es aquel que rige las relaciones entre patrones y obreros y resuelve las
dificultades provenientes de la explotación agrícola ganadera
d. Derecho de la navegación: Es aquel que regula todo lo relacionado con el tráfico marítimo
e. Derecho aeronáutico: El cual se desprende del derecho de navegación
f. Derecho internacional privado: El cual rige las relaciones internacionales ya sea entre privados o
donde exista un interés privado
g. Derecho espacial: El cual permite la exploración en el espacio exterior alcanzando demás
planetas, el mismo se encuentra aun en desarrollo
h. Derecho industrial: Es aquel que regula todo lo concerniente a marcas y patentes

A partir de esto podemos decir que el DERECHO CIVIL se encuentra dentro del DERECHO PRIVADO, el
cual a su vez es una rama del DERECHO POSITIVO.

3. Derecho privado: Concepto. Contenido actual del derecho privado.


Humanización del derecho privado. La descodificación. La constitucionaliza ion.
Ámbito de aplicación. Contenido del Derecho civil. Influencia del derecho
público. Función actual del derecho civil
El DERECHO PRIVADO es aquel que rige las relaciones entre los particulares y eventualmente la de
estos con el estado (cuando este actúa con carácter de simple persona jurídica y no como poder
público). Se divide en distintas ramas:

a. Derecho civil: Que es aquel que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o
profesiones, y que regula sus relaciones con los demás hombres y con el estado, cuando este
actua como simple persona jurídica
b. Derecho comercial: Es aquel que rige las relaciones entre los comerciantes y determina las
consecuencias de los actos de comercio.
c. Derecho agrario o rural: Es aquel que rige las relaciones entre patrones y obreros y resuelve las
dificultades provenientes de la explotación agrícola ganadera
d. Derecho de la navegación: Es aquel que regula todo lo relacionado con el tráfico marítimo
e. Derecho aeronáutico: El cual se desprende del derecho de navegación
f. Derecho internacional privado: El cual rige las relaciones internacionales ya sea entre privados o
donde exista un interés privado
g. Derecho espacial: El cual premite la exploración en el espacio exterior alcanzando demás
planetas, el mismo se encuentra aun en desarrollo
h. Derecho industrial: Es aquel que regula todo lo concerniente a marcas y patentes
EL CONTENIDO ACTUAL DEL DERECHO PRIVADO

Constitucionalizacion: se toman en cuanta los tratados en general, los de los derechos


humanos en particular.

 La comunidad en principios entre CN, el derecho privado, derecho público.


 Proteccion de la persona humana a travez de los derechos fundamentales, los derechos de
incidencia colectiva, la tutela del niño, de las persona con capacidad diferentes, de la mujer, de
los comuneros, de los bienes ambientales, etc.

Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema e derechos humanos con
el Derecho Privado.

En el derecho de las personas, el CCyC asume el principio de autonomía, por lo cual se amplia la
capacidad de los menores de edad haciendo aplicación de la idea de progresiva, e incorporando
pautas que emanan de la Convención de Derechos del Niño, se dispone que las personas con
capacidad restringida deben conservar (en lo posible), su capacidad para los actos que puedan realizar
por sí (art 32), por lo que la capacidad absoluta se transforma en una solución residual y de última
instancia. Se regulan los derechos personalísimos a partir de la inviolabilidad de la persona y el
reconocimiento de su dignidad (art 51 y ss). Por otro lado, el CCyC ya no se preocupa solo de los
derechos individuales sino también de los colectivos.

En derecho de familia el CCyC, pueden señalarse otras cuestiones como la exclusión de la culpa en el
divorcio, el divorcio a petición de cualquiera de los cónyuges, la calificación de la fidelidad
matrimonial como mero deber moral, la regulación de la filiación por técnicas de reproducción
humana asistida, la posibilidad de que los cónyuges adopten un régimen de separación de bienes, la
responsabilidad parental fundada en el interés superior del niño, su derecho a sr oído y la autonomía
progresiva.

En el ámbito del derecho patrimonial, el CCyC ha sido relativamente conservador.

En la responsabilidad civil se definen sus funciones de prevención y reparación del daño (art 1708); se
distinguen netamente los presupuestos de responsabilidad, antijuridicidad (1717), factor de
atribución (1721), relación causal (1726), y daño resarcible ( a partir del 1737). La culpa actúa como
clausura del sistema.
En derechos reales se incorporan nuevas figuras, como los conjuntos inmobiliarios, el tiempo
compartido y el cementerio privado y el derecho de superficie.

El derecho sucesorio se actualiza, con una reducción de la legítima (que conduce a una mayor libertad
para testar) y mejoras significativas en el área de las acciones como la colación y la reducción.

HUMANIZACION DEL DERECHO PRIVADO

La humanidad es el conjunto de caracteres que hacen a la naturaleza humana, y por ello son
innumerables y cada uno de ellos representa en sí mismo un valor.

En la axiología del derecho privado, el valor humanidad aparece como un valor, pero nunca se le dio un
rol decisivo, ya que el mismo se dedico a los valores relacionados al hombre en su concepción liberal (de
la cual surge nuestra constitución), es decir, los valores relacionados con la propiedad individual, la
voluntad como fuente vital de la celebración de actos jurídicos, y la regulación de la libertad de
contratación.

Con el avance tecnológico, en la globalización propia del siglo XXI se consagra la necesidad de un cambio
en el derecho probado, a fines de brindar a la persona humana una protección eficaz frente a los
fenómenos de orden mundial. Se resalto el valor de la humanización, en nuestro ordenamiento jurídico
se visualiza este cambio de paradigma a partir del establecimiento de pactos y acuerdos internacionales
de un rango constitucional, como lo establece el art 75 inc 22, como asi también se nota este cambio de
paradigmas a través de la sanción de leyes como ley del consumidor, matrimonio igualitario, y leyes
propias del tratamiento del sida.

LA DESCODIFICACION

Descodificar significa aplicar inversamente las reglas de su código al tratamiento de un mensaje


codificado, para extraer de el su forma primitiva. Entonces descodificar significa extraer aéreas de la
legislación, a aquellas estructuras tendencialmente omnicomprensivas y sistemáticamente ordenadas,
que quisieron ser y son los códigos. Descodificación es un modelo diferente de legislar, en donde se
adpota el principio de “para cada materia una ley”. No implica la desregularización, sino la
descomposición y recomposición de un área de una materia por fuera del código. El primer desgrane
ocurrió con el derecho mercantil.

LA CONSTITUCIONALIZACION
La principal característica del nuevo cuerpo normativo, según Lorenzetti, es que rompe la fisura entre el
Derecho Público y el Derecho Privado, característico de nuestro sistema. El Código Civil y Comercial
incorpora la Constitución en su estructura y así constitucionaliza el Derecho Privado, haciéndolo un
sistema coherente, donde los principios normativos bajan desde la Norma Fundamental hacia las
distintas instituciones civiles y comerciales. Este concepto de constitucionalización del Derecho Privado
abre un nuevo campo de posibilidades, tanto de intervención a través del control de constitucionalidad
como del uso de pautas interpretativas abiertas, propias de los métodos constitucionales y ajenos, en
principio, a las técnicas del derecho privado.

Es decir que la constitución pasa a estar por encima de todo sistema normativo, y todas las normas que
se encuentran debajo de este en el orden de la jerarquía, deben acogerse a ella y a la ideología de su
parte dogmatica.

La CN responde a la tendencia de la constitucionalizacion del derecho privado, estableciendo una


comunidad de principios entre la CN y el derecho público y privado. También, en conosonancia con la
CN el nuevo código regula los derechos individuales e innova al darle mayor importancia a los de
incidencia colectiva. De los fundamentos surge que la ley que se aplique debe ser conforme a la CN y
que se impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser
interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme a la CN. Ello implica
no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que pueda ser interpretada en armonía con la
CN, este criterio que constituye una restricción al quehacer judicial, es recordado por la CSJN cuando
expresa que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, por lo
que solo será declarada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma a fin de su coincidencia
con la carta magna.

El AMBITO DE APLICACION del derecho civil se rige a través de 4 instituciones

A. Personalidad: Considera a la persona en si misma y organiza su desenvolvimiento dentro de la


sociedad, estableciendo condiciones a través de las cuales el ser humano será considerado
sujeto de derecho
B. Familia: Rige la organización de la sociedad primaria, donde el hombre nace y se desenvuelve, y
define dentro de la comunidad familiar el estado de c/u de sus integrantes. Sus principales
divisiones son: 1. Matrimonio 2. Filiación 3. Parentesco 4. Patria potestad, tutela y curatela.
C. Patrimonio: Rige las relaciones derivadas de la apropiación de la riqueza y el aprovechamiento
de servicios. Se divide en derechos reales, derechos de las obligaciones o personales y derechos
intelectuales
D. Herencia: Rige las transmiciones de bienes, las sucesiones, dispone la suerte de las relaciones
jurídicas luego del fallecimiento de las personas.

CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL.

La expresión derecho civil se origina en el “ius civile” que comprendía en un principio al derecho publico
y privado. Este era el derecho que se aplicaba solo a los ciudadanos romanos, por oposición al derecho
de gentes y al derecho natural, que regian para todos los hombres, ya sean ciudadanos o extranjeros.

En el año 212, el emperador de Roma, Caracalla, otorga a todos los habitantes del imperio Romano la
ciudadanía, por lo cual el DERECHO CIVIL se convierte en el derecho común aplicable a todos.

Con el tiempo el ius civile se separa del derecho público, ateniéndose solo a las normas del derecho
privado, hasta que comienzan a desmembrarse de el ,las primeras ramas, como ser por ejemplo, el
derecho comercial primero y luego el laboral.

Actualmente el derecho civil comprende una parte residual del derecho privado: Comprende lo que no
está específicamente regulado por aquellas ramas que se han desmembrado del mismo. El contenido
actual del derecho civil abarca todo lo relacionado a -La persona como tal -Sus relaciones con otras
personas (familiares o crediticias) y -Su vinculación con los bienes, desde su concepción hasta después
de su muerte (derechos reales y sucesorios). EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICA A TODO EL
DERECHO PRIVADO

INFLUENCIA DEL DERECHO PÚBLICO

Últimamente se ha advertido una creciente intervención estatal en las relaciones jurídicas privadas, lo
que ha dado lugar al nacimiento del concepto orden publico económico, que es la situación de normal
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, donde las autoridades cumplen con sus
funciones y los individuos ejercen sus derechos y libertades. Desde el punto de vista civil, vendría a ser
el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para el mantenimiento
del orden social.

Esta interferencia se realiza bajo el fundamento de perseguir el interés público, pero pese a esto, no se
ha conseguido mermar la importancia y vigencia del derecho civil aunque exista una notoria
subordinación hacia los intereses públicos

FUNCION ACTUAL DEL DERECHO CIVIL

A pesar de las modificaciones que ha sufrido el derecho civil a lo largo del tiempo, este sigue siendo la
rama en la cual se encuentran todos los instrumentos de base, conservando su lozanía y asi construye el
tejido conectivo de todos los sectores del derecho privado. Dado su carácter de tronco común, las
ramas separadas recurrirán a él para obtener determinados principios fundamentales, que siempre
serán de aplicación supletoria cuando la legislación específica así lo disponga o cuando no contemple
determinadas situaciones.

4. La Codificación. Antecedentes Universales. La codificación Argentina, código de


Velez Sarsfield. Unificación del Código Civil y Comercial: Fundamentos. Código
Civil y Comercial: Método. Estructura. Nuevos paradigmas Jurídicos.

CODIFICACION

Es una ley que contiene un cuerpo de normas dispuestas, según un plan metódico y sistematico.

Resulta el máximo avance de la ley como funte de derecho.

Si se trata de ‘codificar’, ello significa ‘ordenar’, ‘clasificar’, ‘sistematizar’, formular principios generales
aplicables a todos.

ANTECEDENTES UNIVERSALES

Hasta el momento de la sanción del Código Civil, imperó en nuestro país la legislación española vigente
en la época colonial. A partir de la Revolución de Mayo, los distintos gobiernos nacionales y provinciales
dictaron numerosas leyes de Derecho Privado, pero no modificaron esencialmente la fisonomía de la
legislación española, que continuó aplicándose hasta 1871.

En la segunda mitad del siglo XIX, la sanción de un Código Civil era ya una necesidad impostergable para
nuestro país. El asombroso desarrollo que por esa época estaba tomando nuestro país hacía necesario
poner orden y claridad en las relaciones jurídicas y adaptar el Derecho a los nuevos tiempos que se
estaban viviendo. Además, había también una razón de nacionalismo jurídico: Era preciso afirmar
nuestra independencia política, consumada hacía muchos años, con la independencia legislativa,
sancionando, finalmente, nuestros códigos nacionales.

El primer intento de codificación general fue un decreto del Gral. Urquiza dictado el 20 de Agosto de
1852, poco después de Caseros, pero la revolución del 11 de Septiembre haría fracasar este primer
intento de codificación. La preocupación por resolver este problema se manifestó luego en la
Constitución del ’53, expresando en su artículo 7º, inciso 11, que corresponde al Congreso Nacional
dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería.

Poco después, una ley del Congreso del 30 de Noviembre de 1854 encarga al Poder Ejecutivo el
nombramiento de una Comisión para la redacción de los códigos; Razones financieras obligaron al
gobierno de Urquiza a postergar la iniciativa. En 1857 fue sancionado el Código de Comercio redactado
por Acevedo y Vélez Sarsfield. Ese mismo año, un decreto del 10 de Noviembre designó nuevos
redactores para el proyecto de Código Civil, pero las luchas entre la Confederación y Buenos Aires, la
reincorporación de ésta a la Nación y, sin duda, la falta de capacidad de los redactores designados para
una tarea tan difícil, hicieron fracasar también esta nueva tentativa. En el año 1863 el Congreso Nacional
vuelve sobre el asunto, autorizando al Poder Ejecutivo a designar comisiones redactoras de los Códigos
Civil, Penal, de Minería y de las ordenanzas del ejército; Hubo de transcurrir más de un año todavía para
que el Presidente Mitre designara como redactor del Código Civil a don Dalmacio Vélez Sarsfield,
consagrándose plenamente a tal importante tarea, y en poco menos de cuatro años pudo dar término a
su labor. En Agosto de 1869 el proyecto fue enviado al Congreso Nacional, el que lo trató a libro cerrado
y lo sancionó por ley 340 del 25 de Septiembre de aquel año, estableciendo que debía entrar en vigencia
el 1º de Enero de 1871.

LA CODIFICACION ARGENTINA: CODIGO DE VELEZ

La constitución de 1853 facultaba al Congreso nacional a dictar los códigos civil, comercial, penal y de
minería. Por razones financieras la tarea de codificación no pudo ser llevada a cabo sino después de
unos años.

Fue asi que en 1826 se sanciono el código de comercio, obra de Eduardo Acevedo con la colaboración
de velez Sarsfield

En 1863 por la ley 36 del PE debía nombrar una comisión de varias personas para la redacción de los
códigos civil penal y de minería. Sin embarago el presidente mitre en lugar de nombrar una comisión,
por decreto nombro solo a velez Sarsfield para redactar el proyecto de código civil, el cual se puso a
trabajar de inmediato y recibió colaboración de Eduardo diaz de vivar, su hija y Victorino de la plaza en
la redacción y organización. Presentando el proyecto al congreso, el mismo fue aprobado a libro cerrado
(sin discusión) en septiembre de 1869 por ley 340, la cual fue promulgada por Sarmiento y se estableció
que el código regiría mas adelante, a partir del 1 de enero de 1871

Las fuentes utilizadas por velez para la redacción del código fueron las siguientes:

1 El derecho romano: son innumerables los casos en que los textos romanos son fuentes de art el código
de velez. Este derecho romano llego a velez por medio de distintos expositores, como por ej savigny.

2 Legislación española y derecho patrio: Muchos de los artículos de velez tienen la nota de una ley de las
partidas, del fuero real, o de las recopiladas. Los usos y costumbres del país también sirvieron de fuente.

3 El código de Napoleón y sus comentaristas(Aubry y rau, zachariae, troplong y demolombe): La


influencia del código francés fue muy grande, pues de los 2282 art que tiene el código civil francés, cerca
de la mitad han sido reproducidos por el código de velez.

4 La obra de freitas: Las obras del jurista brasileño freitas han sido de gran influencia en la metodología
del código como asi también en numerosos artículos

5 Otras fuentes fueron por ej, el código civil chileno, el código de Luisiana (estado de EEUU), el código
ruso, y el proyecto de código de uruguay.

UNIFICACION DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL: FUNDAMENTOS

Ya en 1998 existio un proyecto que mantenía la estructura del código civil de velez, pero reunia la
legislación civil y comercial, unificando el régimen de las sociedades, de la prescripción, de los privilegios
y de la responsabilidad contractual y extracontractual, aunque el mismo no logro entrar en vigencia.

Por decreto 191 del 2011 se encargo la elaboración del proyecto de Código y Comercial de la nación a
una comisión, integrada por el Dr. Ricardo Lorenzetti, quien seria el presidente y las Dras. Elena Highton
de Nolasco y Aida kemelmajer de Carlucci.

El ante proyecto, que comprendía el cuerpo de normas, dos anexos y los Fundamentos de la normativa
adoptada fue presentado al PE en marzo de 2012 y luego fue revisado por el PE nacional, el cual le
introdujo modificaciones.

Dicho proyecto, con las modificaciones introducidas por el PE se elevo al congreso de la Nación, y fue
analizado por una comisión bicameral, la cual elaboro un dictamen positivo. El proyecto fue aprobado
por el senado de la Nación, con las modificaciones que introdujo el PE.

El 1 de octubre de 2014 el proyecto fue tratado y aprobado en la cámara de diputados de la nación.


El día 7 de octubre de 2014 la presidenta de la Nación promulgo el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, el que debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2016, pero por ley 27077 se dispuso que debía
entrar en vigencia el 1 de agosto de 2015.

FUNDAMENTOS

Los redactores de dicho proyecto destacan que han tenido en cuenta diversos principio o aspectos
valorativos, ya que no están presentes en los códigos de otros países:

1. Código con identidad cultural Latinoamericana : Este código respeto las tradiciones romana,
hispánica, y francesa y también incorporaron nociones y criterios propios de la cultura
latinoamericana.
2. Codigo de la constitucionalizacion del derecho privado : El nuevo Código Civil y Comercial
recepta la constitucionalizacion del Derecho Privado, estableciendo una comunidad de principios
entre la Constitución, el Dcho Publico y el Dcho privado. Es por ello que se da notoria
importancia a los tratados en gral y en particular a los de Derechos Humanos, lo cual se
manifiesta a través de diversos institutos, como ser la protección de la persona humana a través
de los derechos fundamentales, los de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con
capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales, etc.
3. Código de la igualdad y la no discriminación : El nuevo código regula los derechos de los
ciudadanos sobre la base de una igualdad real, creando nuevos sujetos de derecho que antes no
aparecían en el código, tales como la mujer, el niño, etc. Se incorpora el concepto de Derechos
Personalisimos, reconociendo de forma explícita el derecho a la intimidad,a el honor, a la imagen
y a la identidad, etc.
4. Codigo de los derechos individuales y colectivos: Regula los derechos individuales e innova
dándoles una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva.
5. Codigo de la ampliación de en materia de bienes: Aparecen bienes con utilidades y sin valor
económico (cuerpo, órganos, etc). Las relaciones entre personas y bienes cambiaron y aparecen
las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Los conflictos ambientales se refieren
a bienes que son mencionados en el Código de dominio público, pero la CN y la ley ambiental los
consideran colectivos y no solo propiedad del estado.
6. Codigo para una sociedad multicultural: Modificaciones en materia de familia y filiación (las
relativas a la reproducción asistida, o las técnicas de inseminación artificial). Matrimonio igualitario,
posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias y el de separación de bienes. Se
regulan las uniones convivenciales. Se simplifican los tramites de divorcio y se da una adopción plena
y simple y se agrega la adopción por integración.
7. Codigo para la seguridad jurídica de las transacciones comerciales: Se regulan formas modernas de
contratación que brindan mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en su rol de consumidores.

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL: METODO Y ESTRUCTURA

El nuevo Codigo Civil y Comercial comienza con

TITULO PRELIMINAR 18 articulos

4 capitulos

 Derecho
 Ley
 ejercicio de los derechos
 derechos y bienes.

Luego trae una PARTE GENERAL (en el Libro Primero), con normas aplicables para todo el código, sin
prejuicio de que para algunas instituciones trae una parte general especifica para la institución que
regula. Por ultimo se plasman los artículos que regularan los distintos aspectos de la institución en
particular.

El nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion contiene 2671 articulos y se compone de 6 libros:

EL LIBRO PRIMERO: Se refiere a la parte general.

EL LIBRO SEGUNDO: Se refiere a las relaciones de familia.

EL LIBRO TERCERO: Se refiere a los derechos personales.

EL LIBRO CUARTO: Se refiere a los derechos reales.

EL LIBRO QUINTO: Se refiere a la transmisión de derechos por causa de muerte.

EL LIBRO SEXTO: Se refiere a las disposiciones comunes a los derechos personales y reales.

NUEVOS PARADIGMAS JURIDICOS

Unifica los códigos civil y comercial, contiene un titulo preliminar y luego una parte general que es
para todo el código, no contiene notas a diferencia del código civil de velez, se incorporan
definiciones con efecto normativo, efectua una redacción clara de las normas, intentando conservar
palabras utilizadas por la doctrina y jurisprudencia aunque recurrieron a nuevas expresiones para
reflejar nuevos fenómenos, esta vinculado con los otros microsistemas normativos autosuficientes,
con intención de no modificar sus normas.

Estamos en presencia de un código moderno, que ha abandonado a la propiedad como centro de


protección, como ocurria con los códigos civiles decimonicos , para brindarle ese sital de honor a la
persona. Se aprecia en este nuevo código civil y comercial, una gran influencia de la constitución
sobre el derecho privado, que se advierte en la tutela de los derechos de incidencia colectiva, de los
consumidores, el respeto de los derechos humanos, etc.

Cambios trascendentales:

Se brinda reconocimiento expreso a los derechos de incidencia colectiva, no pudiendo ser afectados
por el ejercicio abusivo de los derechos individuales.

Al referirse a la persona humana, se dispuso que su existencia comienza con la concepción, donde
anteriormente se disponía que dicha concepción debía ser en el seno materno.

Respecto al régimen de capacidad e incapacidad de las personas, se elimina la designación de


menores impúberes como incapaces de hecho, para designarse como incapaces de ejercicio a las
personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, categoría de menor
adolescente.

Entre otros cambios.

Derecho subjetivo: Concepto. Clasificación. Distinción con interés legitimo, intereses


difusos, interés simple. Derechos individuales y Colectivos. Derechos individuales
Homogéneos. Ejercicio de los derechos subjetivos: Principio de buena fe. Abuso del
derecho. Abuso de posición dominante. Orden público. Fraude a la ley. Renuncia de la
ley.

DERECHO SUBJETIVO CONCEPTO

Dra. Feldmann: Es la facultad, poder o señorio, prerrogativa de defensa, reconocido por el


ordenamiento jurídico a la persona en virtud de la cual esta puede exigir a otra un determinado
comportamiento.
Es la facultad o poder otorgada por el ordenamiento jurídico al hombre para que este pueda lograr sus
fines y exigir del otro una determinada conducta.

CLASIFICACION

Los derechos subjetivos se dividen en PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES.

 Extrapatrimoniales: Son aquellos que no son susceptibles de apreciación económica y no


integran el patrimonio.
1. Derechos de familia: Facultades concedidas en razón de un vinculo familiar, como por ejemplo la
patria potestad y la filiación, que puede ser natural o por adopción simple y plena
2. Derechos personalísimos: se encuentra en el cccn 51 a 61, Protegen la personalidad humana y
son propios del hombre, sin los cuales no seria posible su existencia. Sobre integridad física (vivir,
derecho al cuerpo, al cadáver). Sobre integridad espiritual (al honor, a la imagen, intimidad)
sobre la libertad (física, religiosa y de expresión)
3. Atributos: Estado, capacidad, domicilio, nombre y patrimonio.
 Patrimoniales: Son aquellos susceptibles de tener un valor económico e integran el patrimonio.
1. Derechos reales: Otorgan facultad o poder sobre una cosa, sea para disponer de ella, usarla o
aprovechar sus frutos, etc. Se encuentran en el libro IV de nuestro código Civil y Comercial. El
dcho real se ejerce siempre sobre una cosa (ej: un auto) y la cosa puede ser propia (derecho real
sobre cosa propia: ej dominio) o ajena (derecho real sobre cosa ajena)
2. Derechos personales u obligaciones: Aquellos que otorgan a su titular (acreedor) la facultad de
exigir a otra persona (deudor) el cumplimiento de una obligación. Estos derechos crean un
vínculo jurídico entre sujeto activo (crédito) y sujeto pasivo (deuda). Están en el libro III de
nuestro Código Civil y Comercial. Dar , hacer o no hacer.
3. Derechos intelectuales: Corresponden al autor de una obra para explotar o disponer de la misma
e impedir que otros la copien. Están regulados por la ley y se los asumí
la a los derechos reales.

DISTINCION CON INTERES LEGÍTIMO, INTERESES DIFUSOS, INTERES SIMPLE.

El interés legítimo se trata de supuestos en los que el individuo no pretende la satisfacción inmediata de
un interés propio, aunque mediatamente si puede beneficiarlo. Es decir, se trata de reclamar que la
administración cumpla con el principio de legalidad de su actuación, cuando de no cumplirla, se
afectaría mediatamente un interés propio. Es una suerte de garantía de legalidad
Los intereses difusos son los intereses de la comunidad en general, de que se respeten ciertos derechos
que corresponden a sus integrantes. Por ejemplo, la tutela del medio ambiente, la protección de la
fauna y la flora, los vinculados a la protección del consumidor, etc.

El interés simple: Un interés simple es cuando no se acredita una afectación espacial o directa. Por
ejemplo, tengo derecho a un medio ambiente saludable y a mil km de mi casa están derribando árboles
sin permiso. Tengo derecho a un medio ambiente saludable pero no tengo una afectación espacial, solo
general.

DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA

INDIVIDUALES: son los derechos de los que gozan los individuos como particulares, reconocidos por el
ordenamiento jurídico y no pueden ser restringidos por los gobernantes. Por ej. Derecho a la intimidad.
Son prerrogativas, facultades, inmunidades, privilegios, reconocidas por el ordenamiento jurídico a las
personas, y que encuentran sus correlatos en los deberes jurídicos de otra, u otras personas.

COLECTIVOS: se poseen en razón de un grupo social, pertenecen a toda la sociedad. Cuyo sujeto no es
un individuo sino un conjunto, un grupo social. Por ej. Dchos familiares, gremiales. Son patrimonios o
derechos de usufructos de objetos o cosas, no distributivos en forma individual, de forma que los
beneficios de sus usos son compartidos por todos, como por ejemplo, la seguridad interior, la
prosperidad económica de un país, etc.

DERECHOS INDIVIDUALES HOMOGENEOS

Integran esta especie todos aquellos supuestos en que es posible, la satisfacción de algunos de los
miembros de la colectividad sin el correlativo beneficio de lo demás. Ha sido también utilizada la noción
de susceptibilidad de apropiación exclusiva para vislumbrar esta categoría basada en el concepto de
divisibilidad. Por ejemplo, cuando se produce un daño o prejuicio ocasionando masivamente en razón
de productos en mal estado, catástrofes, explosiones.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS: #PRINCIPIO DE BUENA FE. #ABUSO DEL DERECHO. #ABUSO
DE POSICION DOMINANTE. #ORDEN PÚBLICO. # FRAUDE A LA LEY. #RENUNCIA DE LA LEY

Los derechos subjetivos se ejercen frente a un sujeto titular del deber, el deudor, quien puede cumplir
voluntariamente con su deber, o no. En este último caso, el titular del derecho subjetivo debe ejercerlo
a través de la acción que persigue el reconocimiento y la efectivizacion de tal derecho en una sentencia
judicial.
PRINCIPIO DE BUENA FE: (Cap 3, art 9) “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. Obrar de buena
fe significa comportarse como lo hace la gente honesta, con lealtad y rectitud. Se diferencia la buena fe
OBJETIVA, la cual determina que un sujeto debe obrar honradez, honestidad, veracidad, lealtad, de la
buena fe SUBJETIVA lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de q se está actuando
correctamente.

ABUSO DEL DERECHO: Art 10. El ejercicio regular de un derecho propio, o el cumplimiento de una
obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El abuso del derecho, se manifiesta por ser
contrario los fines del ordenamiento jurídico, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la
moral y las buenas costumbres.

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica
abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización.

. Es necesario cuidarse de los excesos que suelen incurrirse del ejercicio de los derechos subjetivos. Si
bien la ley los reconoce con un fin útil y justo, suele ocurrir que las circunstancias se tornan injustas en
algunos actos no previstos por el legislador. Es legitimo gozar de los derechos que la ley concede pero
no lo es abusar de ellos. La ley concede facultades a las personas, como el derecho a exigir un pago al
acreedor; al propietario, el derecho de usar y gozar de las cosas de su propiedad, etc. Cuando la ley
otorga estas facultades, lo hace teniendo en mira un fin determinado, útil y justo, y las personas no
podrán apartarse de lo fines perseguidos por la ley al reconocerlos, porque si así lo hiciesen, estaríamos
frente a un abuso del derecho. La teoría del abuso del derecho, sostiene que los derechos subjetivos se
deben ejercer dentro de ciertos límites.

ABUSO DE POSICION DOMINANTE: Art 11. Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse
de una posición dominante, en el mercado, sin prejuicio de las disposiciones específicas contempladas
en leyes especiales.

La posición dominante en el mercado es la q posibilita que una determinada empresa abuse de su


posición de fortaleza en la relación establecida con un sujeto que se encuentra en situación de
debilidad, imponiéndole diferentes y excesivas condiciones comerciales que hacen perder la situación
de independencia comercial.

ORDEN PÚBLICO y FRAUDE A LA LEY: Art. 12. El orden público es el conjunto de principios morales,
políticos, jurídicos y económicos, obligatorios para el mantenimiento del orden social. Sin ellos la vida se
convertiría en caótica, o al menos, muy desordenada.
Cuando se habla de orden público, hacemos referencia a normas jurídicas indispensables para el
mantenimiento del orden jurídico social establecido, que hacen al interés colectivo o bienestar general.
El fraude a la ley se trata de burlar una ley, obteniendo un fin ilícito a través de un medio lícito. El acto
está viciado de nulidad y prevalece la aplicación de la norma imperativa que se trató de eludir. ART 12.
La primera parte del art es similar al art 21 del código de Vélez que establecía que las convenciones
particulares no pueden dejar sin efecto las leyes cuya observancia estén interesados en el orden público
y las buenas costumbres, pero en el nuevo código se suprimió lo d las buenas costumbres.

RENUNCIA A LA LEY: Art 13. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la
ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.

Unidad 2
TEORIA GENERAL DE LA LEY.
1. Fuentes del derecho: Concepto. Clasificación. Fuentes formales y materiales. Distinción entre
derecho y ley. Análisis del art 1 del Código Civil y Comercial. Dialogo de fuentes.

FUENTES DEL DERECHO: origen de las normas que integran el odenamiento jurídico.

Son los actos que resultan en la creación de normas jurídicas, o bien, los factores o hechos históricos
que inciden en ese proceso. Son los distintos modos de creación o de expresión del derecho positivo.

Según Cifuentes se llaman fuentes del Derecho, los modos como se manifiesta el Derecho; los medios en
virtud de los cuales se exterioriza o se presenta revelando su contenido y sus mandatos.
Lorenzetti cita a Cueto Rua, quien señala, que son criterios a los que se recurre en el proceso de
creación normativa en busca de la objetividad.

CLASIFICACION

FUENTES FORMALES: son aptos de autoridad, obligatorida en virtud del mandato del ordenamiento
lesgilativo.Tales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia cuando las soluciones dadas por el juez son
obligatoria para los otros tribunales u jueces. Las decisiones de tribunales internacionales y de
organismos creados por tratados internacionales en los supuestos previstos por la CN.

Tienen obligatoriedad debido a su fuerza extrínseca, relacionada con el órgano que las creo.

Tienen autoridad por si mismas, dejando de lado la validez justa o racional de su contenido.

Son fuentes directas.

FUENTES MATERIALES: Es la que no tiene autoridad u obligatoriedad, nacida del mismo odenamiento
positivo, pero constituye factor(orden moral, político, religioso, social) o elementos que contrituye a fijar
el contenido de la noma jurídica.

Son las jurisprudencias y la dorctrina.

DISTINCION ENTRE DERECHO Y LEY

La LEY es una norma establecida por el ordenamiento jurídico, que va acorde a la justicia y encauza
nuestro comportamiento en la sociedad, mientras que el DERECHO se sirve de las leyes que han sido
creadas por el ordenamiento jurídico para regular la convivencia social y poder resolver los conflictos
que se planteen.

Según el código de Lorenzetti:

El Codigo Civil dnmistingue el Derecho de la ley. Este es un cambio fundamental respecto de toda una
tradición anterior, que solo se refería a la ley, y a la función del juez, que era aplicarla exegéticamente.
Ahora el panorama se amplia ya que no solo se trata de la ley sino de todas las fuentes: doctrina,
costumbres. Asi mismo el código recepta disposiciones contempladas en la Constitucion y en los
tratados Internacionales, y contempla no solo las reglas determinadas, sino también los principios y los
valores. Ello permite que el código sea el eje articulador de todo sistema, brindando coherencia
mediante reglas y principios generales.

Por esa razón, se incluye un titulo relativo al Derecho, y otro referido a la ley como fuente principal.
Derecho: se incorporan directivas referidas a la obligación de decidir, las fuentes y reglas de
interpretación.

Las leyes: se regula la ley como fuente formal principal; obligatoriedad de la ley, leyes transitorias, el
modo en que se cuentan los intervalos del derecho. Esto significa que hoy existe un dialogo de fuentes
cuando antes no era asi.

ANALISIS DEL ARTICULO 1 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

Art 1: Fuentes y aplicación: Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que
resulten aplicables, conforme con la constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los
que la Republica sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas
y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

La consecuencia de este texto es que no se debe declarar la invalidez de una disposición legislativa si
esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme a la
constitución. Constituye acertado principio cardinal de interpretación que el juez debe tratar de
preservar la ley y no destruirla, ello implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad
de una ley que puede ser interpretada en armonía con la Constitución, criterio que constituye una
restricción al quehacer judicial, reiteradamente recordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuando afirma que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico,
por lo que solo será pronunciado siempre que no hay forma alguna de integrar la norma a fin de su
coincidencia con la carta magna.

-En el nuevo código CC, los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes, en el que,
conforme al art 1 se reconocen las siguientes fuentes: La ley(principal fuente), la CN(En el nuevo código
se manifiesta la tendencia de la constitucionalizacion, a partir de la cual el nuevo código, en consonancia
con la CN regula los dchos individuales y da mayor atención a los de incidencia colectiva, estableciendo
que la ley que se aplique debe ser conforme a la CN y no se declarara la inconstitucionalidad de la ley si
esta puede ser interpretada en armonía con la CN, la cual constituye la última ratio del orden jurídico),
los tratados de derechos humanos en los que la republica sea parte (los tratados internacionales por el
art 31 son la ley suprema de la nación, y por el art 75 inc. 22 de la cn algunos tratados de DH
internacionales poseen jerarquía internacional, pero la tengan o no, son fuente de dcho todos los
tratados de dh) y los usos, prácticas y costumbres (son vinculantes, obligan cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios
al derecho: Tienen que ser constantes, uniformes, de largo uso, llevados a cabo por los miembros de
una comunidad de forma constante, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una
necesidad jurídica y es obligatoria) , cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Algunas de estas fuentes ya estaban en el Código de Vélez, el nuevo código agrega a la CN y a los
Tratados de DH.

DIALOGO DE FUENTES

El nuevo código incorpora un sistema de fuentes integral, complejo, denominado “Dialogo de las
fuentes”, aludiendo a una interpretación de las normas vinculada a la Constitución, a los tratados
internacionales, leyes, usos, prácticas y costumbres. Es decir que el juaez puede emplear varias fuentes,
para poder solucionar un caso.

2. Ley: Concepto. Caracteres. Ley en sentido formal y material. Clasificacion de las leyes.
Procedimiento de formación de las leyes. Interpretacion y aplicación de las leyes por el juez.
Obligacion de decidir. Ambito subjetivo de aplicación. El rol del juez en el código civil y comercial.
Obligatoriedad de la ley. Leyes no publicadas

LEY

Salvat: La ley es la regla social de conducta obligatoria, establecida por la autoridad pública de forma
permanente y sancionada por las fuerzas. Es la fuente primera y fundamental del Derecho.

CARACTERES

1.Es obligatoria: es de carácter imperativo, como consecuencia de haber sido establecido por el
estado, obliga a todos. Es lo que dispone el art4; todas las leyes son obligatorias, para lo que
hablitan en el territoria de la republica, sean ciudadanos, extranjeros, recidente, domiciliano.

2.Generalidad: hace referencia que Contempla un número indeterminado de hechos y se aplica a


cualquier persona que los realice. La generalidad liga en la permanencia de la ley
3.Origen público. Poque es establecido por una autoidad pública.
4.Justicia: es un vínculo de igualdad en que la ley debe tener tratamiento igualitario en situacione
semejante.
5.Autenticidad: la ley debe manar de poder con función lesgilativa, ejerciendo de forma legitima.

LA LEY EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL

La ley en sentido material: es toda norma general dictada por autoridad competente, ej: Un decreto
presidencial. Es decir, es lo que tenga cierto sentido de obligatoridad pero que no sale del congreso.

a) Constitución Nacional y Tratados Internacionales b) Constituciones Provinciales c) Congreso Nacional (leyes


nacionales) d) Legislaturas Provinciales (leyes provinciales) e) Poder Ejecutivo (decretos reglamentarios) f)
Municipalidad (ordenanzas municipales)) g) Policía (edictos de policía) h) Corte Suprema (reglamentos) i) Cámara
de apelaciones (acordadas)

La ley en un sentido formal: es toda norma enamada desde el congreso, conforme al mecanismo
contitucionalmente desterminado, es decir, leyes que salen del congeso y que fueran dictada por el
mecanismo contitucionales.

CLASIFICACION DE LAS LEYES

Las leyes en SENTIDO MATERIAL, pueden clasificarse en:

Leyes imperativas: es la que excluye o suprime la voluntad privada, significa que no se puede modificar o
sustarce sus contenidos. Por ejemplo derecho a familia, reales.

Leyes supletorias: son aquellas leyes a las cuales se recurre en ausencia de otra ley o de un acuerdo de
los particulares. Por ejemplo, los problemas laborales se solucionan por leyes laborales, pero
supletoriamente se recurre al Derecho Civil.

Leyes internacionales imperativas: se impone por sobre el ejercicio de autonomía de voluntad y excluye
a los derechos extranjeros elegido por las normas de conflicto o por las partes.

La ley preceptiva: ordena positivamente una consecuencia jurídica forzoza, imponiendo determinados
actos y prestaciones. Por ejemplo; la obligación alimentaria entre pariente.

La ley prohibitiva: es la que prohíbe algo, sin pronunciar una norma jurídica positiva que haya que regir
en lugar de la prohibición. Por ejemplo; la prohibición de matrimonio ente hermano.

E) Ley Complementaria e Interpretativa: Clasificacion de leyes supletorias. Las leyes complementarias


suplen la falta o carencia de una manifestación de voluntad de las partes.

Leyes interpretativas son las que tienden a determinar la voluntad de las partes cuando se ha
manifestado de manera dudosa e incompleta.
PROCEDIMIENTO DE FORMACION DE LAS LEYE

El proceso de formación de leyes se encuentra establecido en los art 77 a 84 de la CN, este proceso tiene
CIENCO etapas.

 INICIATIVA: consiste en la facultad de proponer una ley al poder lesgilativo para su discuncion y
eventual sanción. Parte de cualquiera de las dos cámaras o el poder ejecutivo.
 Discusión: en el cual deliberan hacerca del poyecto pesenta para establecer si debe ser
aprobado o no.
 Sanción: es el cual el congreso aprueba un proyecto de ley.
 Promulgacion: es el cual el poder ejecutivo de la nación afirma la existencia de la ley y ordenan
a las autoridades que las cumplan y que la hagan cumplir todas sus partes.
 Publicacion: es acto por el cual la ley llega en conocimiento de toda la problacion. El medio por
el cual se procede la publicación es por el boletín oficial.

El proyecto de ley puede ser presentado a la cámara de origen, por los miembros del poder legislativo,
del poder ejecutivo, o los ciudadanos en forma colectiva a través de la iniciativa popular (los ciudadanos
solo pueden presentar proyectos de ley ante la cámara de diputados, y no podrán tratarse sobre
reformas constitucionales, tributos, tratados internacionales, materia penal y presupuestos)

Una vez ingresado el proyecto de ley a la cámara de origen (es decir, aquella ante la cual se presentó el
proyecto) se inicia la discusión sobre la ley, y una vez aprobado(obtiene media sanción), pasa para su
discusión a la otra cámara (cámara revisora) y si esta también lo aprueba, recibe sanción.

Una vez aprobado el proyecto de ley, por la cámara de origen y la cámara revisora, este es elevado al
poder ejecutivo de la nación para su examen, y si obtiene también su aprobación, se promulga como ley,
en el caso contrario, puede proceder al veto total o parcial (lo desecha en todo, o en parte y vuelve a las
cámaras para ser tratado nuevamente). Esta promulgación puede ser expresa (Lo convierte en ley a
través de un decreto) o tacita (que es cuando el PE no aprueba ni devuelve el proyecto en un término de
10 días hábiles).
Por último procede la publicación en el Boletín oficial de la republica argentina, que es el acto por el
cual la ley es conocida por la población. El código civil y comercial establece que las leyes rigen después
del 8vo día de su publicación oficial, o desde el dia que ellas determinan.

INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LAS LEYES POR EL JUEZ

Los jueces deben aplicar la ley a los casos que se someten a su decisión. Pero antes de aplicar una
norma a un caso determinado, el juez deberá interpretarla, es decir, establecer que es lo que quiere
decir la norma, y luego, ver si ella se refiere, o no, al caso que debe juzgar. La aplicación y la
interpretación están interrelacionadas, ya que no habrá una correcta aplicación si no hay una correcta
interpretación. Interpretar es hallar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica, consiste en
reconstruir el pensamiento del autor de la norma. La interpretación será necesaria tanto cuando la
norma sea de contenido difuso, como cuando sea de contenido claro, se regula la obligación de decidir,
dirigida a los jueces.

El código cc se refiere a la interpretación en su art 2, donde establece que “La ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras(elemento gramatical), sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de
modo coherente con todo el ordenamiento(elemento sistemático)”

Si bien la interpretación es una función del juez, también puede estar a cargo de distintas personas.
Según quien sea el intérprete, la misma podrá ser:

1- Interpretación legislativa (a cargo del PL) 2- Interpretación judicial (a cargo de los jueces al
aplicar las leyes). 3- Interpretación doctrinaria (es la que realizan los juristas de sus obras, sin
fuerza obligatoria.)

AMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

Se encuentra en el art 4 del código cc, establece que “Las leyes son obligatorias para todos los que
habitan el territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o
transeúntes, sin prejuicio de lo dispuesto en leyes especiales”

EL ROL DEL JUEZ EN EL NUEVO CODIGO CC

Deber de resolver (art. 3): El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción
mediante una decisión razonablemente fundada.

El código define las fuentes del derecho, las reglas de interpretación y las guías para el ejercicio de los
derechos, reconoce principios graves y luego establece el deber ineludible del juez: El deber de resolver
los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción. Este deber del juez es tradicional en la legislación
argentina, en el código de Vélez, se expresaba que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto
de silencio, oscuridad o insuficiencia de leyes. El nuevo código sigue la misma idea, el juez no puede
dejar de juzgar poniendo algún pretexto, tiene el deber de resolver la cuestión y se agrega la obligación
de hacerlo bajo una decisión razonablemente fundada, es decir, no arbitraria, lo cual se ajusta a la
doctrina de la arbitrariedad.

OBLIGATORIEDAD DE LA LEY

Art. 4.- Ámbito subjetivo “Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la
república, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin prejuicio de lo
dispuesto en leyes especiales”

Se adopta el sistema de territorialidad de la ley, en consecuencia de esto, las leyes argentinas, solo son
obligatorias dentro de nuestro territorio (suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, zonas
submarinas, embajadas de nuestro país en el extranjero, islas del mar territorial, etc) fueran de el
carecen de fuerza obligatoria.

LEYES NO PUBLICADAS

Según el art 5 de nuestro código cc las leyes rigen después del octavo dia de su publicación oficial, o
desde el dia que ellas determinen, la ignorancia de las leyes, no sirve de excusa para su cumplimiento
(con excepción de ciertos casos), por lo tanto, si la ley no se publica, esta sigue existiendo pero se verá
afectada su obligatoriedad.

6.Efectos de la ley con relación al tiempo: Eficacia temporal: Principio de irretroactividad. Aplicación
inmediata y diferida. La retroactividad, limites.

EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TIEMPO: EFICACIA TEMPORAL

El efecto primordial de la ley, es su obligatoriedad: Lo que ella dispone es de aplicación obligatoria, pero
esta obligatoriedad tiene límites con relación al territorio y al tiempo:

¿Para quién es obligatoria la ley?

Según el sistema de territorialidad de la ley, las leyes que se dicten en un país, habrán de aplicarse
exclusivamente en el territorio de ese país, y a todos los que habiten en el (sean nacionales o
extranjeros). Este sistema se basa en el “Ius solis” derecho del suelo y es el adoptado por el nuevo
código civil y comercial en su art 4 “Ámbito subjetivo”: Las leyes son obligatorias para todos los que
habitan el territorio de la Republica, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o
transeúntes, sin prejuicio de lo dispuesto en leyes especiales. En consecuencia de esto, las leyes
argentinas son solo obligatorias dentro de nuestro territorio y fuera de el, carecen de obligatoriedad.

Según el sistema de personalidad de la ley, las leyes de un país determinado se aplican a todos sus
ciudadanos, es decir, aquellos que tengan su nacionalidad, ya sea que se encuentren en el país, o en el
extranjero. Este sistema se basa en el “Ius sanguinis” : Se aplica la ley a la sangre a la cual pertenece la
persona.

EFETOS INMEDIATOS: solo leyes nuevas nueva que apartir de su entrada en vigencia, debe aplicarse a
las consecuencias con relaciones o situaciones existente.

EFECTOS RETROACTIVOS: Alteran las consecuencias ya producidas de las relaciones anteriores, asi por
ejemplo, si se dispusiera que la mayoría de edad se alcanzara a los 25 años, y que pasaran a ser
incapaces todos los que después de los 21 años no hayan llegado a esa edad.

Ahora bien, como la norma sienta el principio de la irretroactividad, a menos que la ley sancionada
disponga lo contrario, el silencio de ella impide aplicarla con efecto retroactivo. Así mismo aunque la ley
sancionada actual disponga retroactividad este efecto no puede operar si a través de la aplicación se
vulnera una garantía o derecho amparado por la Constitución. En particular, ocurre así cuando la nueva
ley, por medio de la retroactividad vulnera el derecho de propiedad, que según el art. 17 de la CN es
inviolable.

EFECTOS DIFERIDOS: Cuando las leyes en conflicto son supletorias, dado que atienden solo a intereses
particulares, pueden ser dejados de lado en los convenios, pero se aplican si ellas nada disponen. Se
considera que al ser leyes que reemplazan la voluntad expresada por los contratantes pasan a integrar
el contrato, pues se incorporan por voluntad implícita de las partes.

En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada, proyectándose, hacia el futuro en lo que a ese
contrato concierne. La ley vieja tiene, por tanto, un efecto llamado ultra activo o de supervivencia.
Como si fuera una clausula que asumieron en el contrato las partes y que no es necesario alterar por no
estar afectado ningún interés publico general. Al sobrevivir la ley modificada se produce el fenómeno de
dos leyes vigentes al mismo tiempo, el de los contratos anteriores la nueva, que se rigen por la anterior
y de los contratos posteriores que desde luego, se regulan por la nueva.

En el curso de ejecución están los contratos ya celebrados cuando se sanciono la ley pero no extinguidos
al entrar en vigencia.

EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TIEMPO


¿Desde cuándo es obligatoria la ley?

Según nuestro nuevo código civil y comercial, las leyes rigen después del 8vo. Dia de su publicación
oficial, o desde el dia que ellas determinan. Art 5

a. Si la propia ley designa la fecha, entra en vigencia el día que ella determina
b. Si no designa la fecha, es obligatoria y entra en vigencia luego de los 8 días posteriores al de su
publicación. Por ejemplo, si una ley se publicó el día 20 de enero, y no dice cuando entra en
vigor, será obligatoria a partir de las cero horas del día 29 de enero.

¿Hasta cuándo es obligatoria la ley?

Las leyes son obligatorias hasta su derogación. Esta derogación puede ocurrir por la propia ley, la cual
en determinados casos establece su periodo de vigencia, y cumplido el mismo deja de regir o por otra
ley, lo cual sucede cuando una ley o parte de ella es derogada por otra en forma expresa o tácita, que es
cuando las normas nuevas hacen inaplicables las anteriores.

A las leyes en general, se les aplica el principio de la inexcusabilidad, reconocido en el art 8 del nuevo
código civil y comercial, según el cual, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su
cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. En efecto, una vez que la
ley entra en vigencia, es obligatoria para todos y nadie puede excusar su cumplimiento amparándose en
la ignorancia de lo que dice la norma.

EFICACIA TEMPORAL DE LA LEY

Art 7: Eficacia temporal. “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de
orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede
amparar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son
aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas mas favorables al
consumidor en las relaciones de consumo”

Las situaciones o relaciones jurídicas producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se
producen con posterioridad a la nueva ley, ella aplicara dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los
efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior.

Las leyes tienen un efecto inmediato, lo que significa que se aplicaran a todo hecho posterior o futuro
que se produzca a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Es decir que la nueva ley se aplicara a
todas las relaciones jurídicas nuevas y también a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, cuando
dichas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley.

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

El principio de irretroactividad establece que las leyes son irretroactivas, es decir que no pueden
aplicarse a hechos o consecuencias ya producidas, sino que solo se aplican a hechos o consecuencias
futuros o por suceder. El código expresa en su art 7 que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no
de orden publico, excepto disposición en contrario.

La frase “excepto disposición en contrario”, abre una posibilidad a la aplicación retroactiva de la ley (que
implica su aplicación a hechos o consecuencias ya producidas). La ley podrá ser retroactiva cuando ella
misma asi lo disponga en su texto. El límite de la aplicación retroactiva, es el de no afectar los derechos
amparados por las garantías constitucionales.

7.Usos, praticas: Conceptos y función en el código civil y comercial. Costumbre: Concepto.


Elementos. Clases. La costumbre el C.C Y C.

Art 1: Los usos prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a
ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Se los puede definir como el derecho consuetudinario que rige una situación no prevista por la ley.
(Siempre que no sean contrarios a derecho)

Los usos practicas y costumbres, también llamado derecho consuetudinario, son una fuente del
derecho, vendrían a ser normas juridicas que no están escritas pero se cumplen porque en el tiempo se
ha hecho costumbre cumplirlas; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de
hechos que se han producido repetidamente, a través del tiempo, en un territorio concreto. Tiene
fuerza y se recurre a él cuando no existe ley(o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho.
Conceptualmente es un término opuesto al de derecho escrito.

COSTUMBRE: CONCEPTO. ELEMENTOS. CLASES. LA COSTUMBRE EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

La costumbre es uso implandatodo por una comunidad y consideadas por ellas como judicamente
obligatoria.

Elementos y caracteres: La existencia de la costumbre depende de dos elementos

.Elemento objetivo o material: Para que se de este elemento, la costumbre debe tener los siguientes
caracteres:
Elemento material: consiste en la existencia de un uso reiteado y que debe reunir cietas condiciones
(repeticion de la conducta)

Elemento subjetivo: consiste en la creencia que tiene la conunidad de que tal uso es juidicamente
obligatorio (conciencia de obligatoridad)

a. Ser uniforme, es decir que el hecho o comportamiento tenga siempre las mismas características
b. Ser constante, es decir que se lleve a cabo sin interrupciones
c. Largo uso, es decir que se practique por un periodo de tiempo prolongado
d. Generalidad, es decir que el hecho sea practicado por toda la comunidad o su mayor parte
e. Publicidad, es decir que el hecho sea conocido por todos

.Elemento subjetivo o psicológico o espiritual: El cual se da cuando existe la firme creencia por parte de
la comunidad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica y es obligatorio.

CLASES

1. Costumbre secundum legem “Según la ley”: Es la costumbre reconocida por la ley, de manera que
está de acuerdo con ella.

2. Costumbre praeter legem “Al margen de la ley”: Es la que crea una norma consuetudinaria con
relación a una situación no contemplada por la ley.

3. Costumbre contra legem “Contra la ley”: Es la que se genera en contra de lo que establece la ley, y
por lo tanto intenta derogarla.

LA COSTUMBRE EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

El nuevo código civil y comercial, sigue la misma idea del código de Vélez, ya que el art 1 expresa que los
usos prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. De esta manera, el
nuevo código acepta la costumbre SECUNDUM LEGEM, en cuanto dice “Cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos” y la costumbre PRAETER LEGEM en cuanto expresa “En situaciones no
regladas legalmente” y no admite la costumbre CONTRA LEGEM, ya que establece “Siempre que no sean
contrarios a derecho”.

8.Doctrina y jurisprudencia: Concepto. Funcion del nuevo código civil y comercial


La jurisprudencia es el conjunto de sentencias de los jueces que ante cuestiones de características
análogas, dictan resoluciones similares. Según borda son los fallos de los tribunales judiciales
concordantes sobre un mismo punto.

La doctrina es la opinión de los autores que hacen teoría de derecho, tanto en cuestiones abstractas,
como cuando se refieren a soluciones de casos concretos. Estas opiniones suelen ser vertidas en libros
de textos, tratados, monografías etc.

FUNCION EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

Tanto la jurisprudencia como la doctrina, constituyen una fuente de derecho material, es decir que no
son de aplicación obligatoria, y solo se aplicaran según su bondad o poder de convicción. Se recurre a
ellas cuando las fuentes formales no contemplan la solución necesaria para un caso determinado.

9.Modo de contar los intervalos del derecho. Plazos en horas, días semanas, meses y años. Carácter
de las normas del código civil y comercial.

Art 6. Modo de contar los intervalos de derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el
siguiente: Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a
contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los
plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día
equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos
vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días
completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborales. En los plazos fijados en horas,
a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la
hora siguiente. Las leyes o partes pueden disponer que el computo se efectué de otro modo.

Plazos de días

Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En plazos fijados en días, a contar de uno
determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Por ejemplo, si el 3
de enero me obligo a pagar una deuda dentro de un plazo de 10 días, el plazo comienza a correr del día
4 y vencerá el día 13 a las 24 horas.

Plazos de horas

En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda está excluida del cómputo,
el cual debe empezar desde la hora siguiente.

Plazos de meses o de años


Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha, por ejemplo, si un plazo comienza el 15 de un
mes, terminara el 15 del mes correspondiente. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día
equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes, por ejemplo,
si el 30 de noviembre me obligo a pagar una deuda a los tres meses, el plazo vence el 28 de febrero, o
28 de febrero si fuera año bisiesto.

El computo de los plazos es de días completos y continuos, los plazos vencen a la medianoche (hora 24)
del ultimo dia del vencimiento respectivo.

En los plazos se excluyen los días inhábiles o no laborales, es decir que esos días también se cuentan.

CARÁCTER DE LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

Estas normas tienen carácter supletorio, ya que el art 6 establece que las “leyes o las partes pueden
disponer que el computo se efectué de otro modo” o sea que solo se aplicaran en caso de que en las
leyes o por las partes no se haya dispuesto algo diferente.

Unidad 3.
SUJETOS DE LAS RELACIONES JURIDICA.
1. Sujeto de la relación jurídica: Concepto. Clases. La teoría de las personas en el código civil y
comercial.

SUJETO DE LA RELACION JURIDICA. CONCEPTO. CLASES

La relación jurídica es un vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho.

Concepto: Se entiende por sujeto de la relación jurídica, a todo ente susceptible de adquirir derechos y
contraer obligaciones, (según la concepción del código Veleciano). En una relación jurídica es menester
la existencia de dos o más sujetos. Un sujeto es aquel que es capaz de adquirir derechos y contraer
obligaciones, de allí nace su clasificación.
Clases:

1- Sujeto activo, es titular del poder, es decir, es quien ejerce el cumplimiento de una obligación a
un sujeto pasivo.
2- Sujeto pasivo, es titular del deber jurídico, es decir, es quien se encuentra obligado a cumplir
frente a un sujeto activo.
Existen dos tipos de personas:
a) Persona Humana
b) Persona Juridica

LA TEORIA DE LAS PERSONAS EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

La parte general del nuevo código civil y comercial, comienza con el título primero dedicado a la
“Persona Humana”

En el código de Vélez, la persona era definida por su capacidad, y se establecía que son personas
todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
El nuevo código civil y comercial, no habla de persona, sino de persona humana. No da una
definición ni establece las características de la misma, porque persona “es todo ser humano por
el solo hecho de serlo”.

¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana?


la existencia de la persona humana comienza con la concepcion
Art 19
La concepción es la fecundación de ovulo femenino por el espermatozoide ,
momento en q se produce una nueva celula

En cuanto a su existencia, se determina que comienza con la concepción . Por más que se establezca que
la existencia jurídica de la persona comienza con la concepción, si se interpreta que esta consiste en la
fecundación del ovulo por el espermatozoide dentro del cuerpo de la madre, o en la implantación del
embrión en el cuerpo de la mujer, los embriones logrados en laboratorios, no implantados en la mujer,
no serían considerados personas, por lo tanto la consecuencia de esta interpretación impondría la
aniquilación de miles de embriones humanos, los cuales estarían desprovistos de protección jurídica
hasta tanto se produjese su implantación en el cuerpo de la madre, momento a partir del cual recién
serían considerados personas humanas.
El código mantiene el momento de la existencia de la persona (humana) después de la concepción en el
seno materno, tal como lo previo Vélez Sarsfield. De este modo el concebido es considerado una
persona humana a los efectos del código, en los mismos términos, y con la misma extensión, limitación y
condición (nacimiento con vida) que hasta la actualidad.

Se reconoce al naciturus o persona por nacer como sujeto de derecho y, por ende, protegido por el
código, siendo pasible de adquirir derechos y obligaciones, colocándose el eje en la nocion de
concepción.

Persiste la falta de criterio unánime acerca del momento mismo de la concepción, aun ante los avances
y procesos científicos, no se puede establecer un momento preciso sobre cuando acontece la
concepción. Tan así es que algunos autores sostienen que este debate sobre el instante preciso sobre el
surgimiento de la persona humana deviene estéril. Se trata de una incertidumbre que escapa al ámbito
jurídico. De allí que se mantiene la postura seguida desde los orígenes de la legislación civil y que forma
parte de la tradición jurídica, en torno a diferenciar persona humana de vida humana, para quienes
recién existiría o comenzaría desde el nacimiento.

*En el país ya hace varios años que diferentes centros médicos privados vienen llevando adelante
diferentes técnicas de reproducción asistida para que parejas y personas infértiles puedan acceder a la
paternidad/maternidad, hasta la actualidad se carece de una normativa integral sistematizada que
regule el uso de este tipo de prácticas médicas, a diferencia del derecho comparado, en especial el
Europeo.(buscar)

2- Persona humana: Comienzo de su existencia. Ser humano y personalidad jurídica.


PERSONA HUMANA: COMIENZO DE SU EXISTENCIA

Art 19. Comienzo de la existencia: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

Tanto en el código de Vélez como en el nuevo código civil y comercial, se considera que el comienzo de
la persona humana tiene lugar desde la concepción. Se es persona desde que se está concebido, aun
cuando todavía no se haya nacido. Si bien no aclara que se entiende por concepción en esta disposición
si se lo hace desde un análisis integral y sistémico del texto civil y se reafirma en otras legislaciones.
(Lorenzetti)

La concepción es la fecundación del ovulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en que
se produce una nueva célula. En el código de Vélez se hablaba de concepción en el seno materno, hoy
en día a través de la ciencia existen diversas técnicas modernas como ser
A. Inseminación artificial: que se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir esperma
del marido o de un tercer donante en el útero de la mujer, con el fin de lograr la fecundación.

B. Fecundación in vitrio: la cual es realizada fuera del seno materno, y consiste en tomar óvulos de
una mujer, cultivarlos in vitro o probetas, para luego agregarle los espermatozoides, obtenida así
la fertilización externa se coloca el embrión dentro del útero.

-Según el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica: Naturaleza jurídica del embrión no implantado,
¿Qué se entiende por concepción en el marco de las técnicas de reproducción humana asistida?

Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Nov. 2012.

Costa Rica regulo por decreto la práctica de fecundación in vitro en el año 2000, la sala
constitucional declara la inconstitucionalidad del decreto por considerar que esto traería como
consecuencia una elevada perdida de embriones de manera concurrente y voluntaria incompatible
con el derecho a la vida de esos embriones.

A raíz de esta decisión, esta práctica se prohibió en el país, en enero del 2001 un grupo de personas
se presentaron ante la comisión interamericana de DDHH denunciando al Estado de Costa Rica por
prohibirles el acceso a este tratamiento, siendo esto una injerencia arbitraria en los derechos a la
vida privada, familiar, a la formación de la familia y una violación al derecho de igualdad.

Para decidir la contienda la Corte indago sobre el sentido de ciertos términos, a) persona, b) ser
humano, c) concepción y a la luz de diferentes métodos buscar:

1) el sentido convincente de los términos;

2) sistemática e históricamente;

3) evolutiva;

4) según el objeto y fin del tratado.

En este contexto la Corte admite que la definición de concepción que tuvieron en miras los
redactores de la convención americana lo era antes de que la ciencia posibilitara que la fertilización
suceda fuera del cuerpo de la mujer.

En la actualidad en el marco científico se destacan dos lecturas del término concepción: una
entiende que es el momento de encuentro o fecundación del ovulo por el espermatozoide, y la otra
teoría de la concepción entiende que es el momento de implantación del ovulo fecundado en el
útero (teoría de la anidación, inclinándose el tribunal a esta última).

Tras analizar los sistemas de DDHH en el mundo se concluye que de los mismos se infiere que el
embrión no implantado es persona.

La Corte afirma que el objeto y fin de la convención no es una prohibición o protección absoluta del
embrión que anule otros derechos.

Referido a la perdida voluntaria y consiente de embriones que se deriva del FIV, la Corte sostiene
que de las pruebas surge que el descarte embrionario ocurre tanto en embarazos naturales como en
las fertilizaciones. En definitiva para la Corte Interamericana la existencia de persona humana
comienza con la implantación del embrión y por ende el embrión no implantado no es persona
humana. (Es una cosa fuera del comercio)

SER HUMANO Y PERSONALIDAD JURIDICA

El nuevo código civil y comercial no habla de persona sino de persona humana. No da una definición de
la misma ni sus características, ya que persona es todo ser humano por el hecho de serlo.

En cuanto a la personalidad juridica el código civil y comercial en el art 141 establece que son.
Personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación

La persona humana goza de personalidad por derecho propio (art 22) y se le reconoce personalidad, a
las personas jurídicas se les confiere personalidad cuando el ente es útil o necesario, pero se la limita.

Art 22. Toda persona humana goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La
ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos
determinados.

3. Persona por nacer: Concepto. Concepción. Discusión doctrinaria a cerca del art 19
del Código civil y comercial. Duración del embarazo. Carácter de los plazos. Capacidad.
Representación

PERSONA POR NACER: CONCEPTO.


Las personas por nacer en el código de Vélez, o los concebidos o implantados en la mujer, en el nuevo
código civil y comercial;

La persona por nacer: son aquellas personas que aún no han nacido y pueden adquirir derechos,
pero dicha personalidad está sujeta a una condición: que nazca con vida.

CONCEPCION

La concepción es la fecundación del ovulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en el


que se produce una nueva célula y su posterior implantación en el útero.

DISCUSION DOCTRINARIA ACERCA DEL ART 19 DEL C. C Y C.

El comienzo de la existencia en el anteproyecto: la parte de la norma referida a técnicas de reproducción


humana asistida trajo controversias, hizo nacer la distinción entre embriones implantados en la mujer,
los cuales serían considerados personas y los embriones no implantados, que estarían protegidos por
una ley especial. El tema era si los embriones implantados eran o no personas, ya que si no lo eran,
carecerían de protección y podrían ser objetos desechables.

Una postura sostiene que no son personas porque no existe la posibilidad de desarrollo de un embrión
fuera del cuerpo de la mujer, citando el fallo Artavia murillo vs costa rica, en el cual la corte dijo que el
embrión solo puede considerarse persona luego de la implantación del útero, ya que si no se implanta,
sus posibilidades de desarrollo son nulas, razón por la cual considero que antes de ese evento, no se
puede aplicar el art 4 que es la protección del derecho a la vida de la convención americana

Y la otra postura sostiene que los embriones no implantados también son personas y por lo tanto
tienen derecho a nacer. En la actualidad, la existencia de la vida humana comienza con la concepción, ya
sea esta dentro o fuera del seno materno.

Concepción y embarazo tienen una fuerte vinculación o retroalimentación, constituyen 2 hechos


facticos en los que no se sabe con exactitud cuando se producen y el lapso de duración. Por esta razón
el código establece un plazo máximo y mínimo de duración del embarazo a contar desde el momento de
la concepción que no es cierto o que acontece un día concreto, el que está sujeto a prueba en contrario,
es decir, a poder probarse que la duración del embarazo pueda verse modificada en el caso concreto. El
código civil regula la duración del embarazo y la época (no el día certero) de la concepción.

DURACION DEL EMBARAZO


Art 20. Duración del embarazo: época de la concepción.

Es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se


presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y
el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento.

El nuevo código civil y comercial mantiene el sistema del código de Vélez.

El periodo de embarazo vendría a ser el periodo que transcurre entre la concepción hasta el momento
del nacimiento de la persona. La concepción es el hecho de formación de un nuevo ser y la época de la
concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo . La época en
que se produce el embarazo es importante para el estado de familia del concebido y la suerte de
determinados derechos. La época de la concepción permitirá saber si un hijo es extramatrimonial, o si
pertenece al segundo o al primer matrimonio.

CARÁCTER DE PLAZO Es una presunción IUISTAMTUM, YA QUE ADMITE PRUEBA EN


CONTRARIO.

CAPACIDAD: Es la aptitud de una persona para ser titular de Derecho y deber jurídico,
también para ejercer por si mismo el derecho o el cumplimiento de los deberes.

TIPO DE CAPACIDAD

 Capacidad De derecho ART 22: Toda persona humana goza de aptitud para ser titular de
derecho y deber jurídico. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos,
simples actos, actos jurídico determinado.
Capacidad de ejercicio ART 23: Es la aptitud para ejercer por si mismos los derechos y
obligaciones de los que se es titular. (Art 23, toda persona puede ejercer sus derechos, excepto
las limitaciones previstas por el cód. y en una sentencia judicial)

Art 24. Las personas incapaces de ejercicio son:


 La persona por nacer
 la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente
 la persona declarada incapaz por sentencia judicial.

La capacidad es la aptitud o el grado de aptitud, o la posibilidad jurídica de la persona para ser titular de
derechos o de intereses y de deberes jurídicos, o de relaciones jurídicas o más estrechamente, de
obligaciones, por el solo hecho de serlo. Se trata de una cualidad crucial que la define y que caracteriza
de manera especial a la persona, y como atributo es innato, necesario, vitalicio e impensable.

La capacidad de goce o de Derecho implica un atributo que solo reconoce limitaciones referidas,
impuestas o derivadas de la ley estrictamente. Las limitaciones referidas, impuestas por razones graves,
no son dispuestas entonces en función de las personas sino de los hechos, simples actos, actos jurídicos
determinados y por razones de orden público o de interés general, moral o comunitario.

No hay personas incapaces de derecho, como dice Rivera, sino incapacidades de derecho en relación a
ciertos hechos o actos.

Art 101 REPRESENTANTES

a) Persona por nacer: dada su incapacidad de obrar, el ejercicio de sus derechos corresponde a sus
representantes en este caso, sus padres, a falta de estos o incapacidad de los mismos, corresponderá su
representación al tutor que se le designe.

b) Son también incapaces de obrar las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez
suficiente a las cuales es de aplicación lo dicho antes en materia de representación (menores de edad-
18 años).

c) Personas declaradas incapaces por sentencia judicial y con extensión dispuesta en esa decisión . Lo
dispuesto en la norma reconoce antecedente en el art 42 de la ley 26657 de Salud Mental.

DECLARACION JUDICIAL DE LOS INHABILITADOS O INCAPACIDAD


 Deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias.
 No podrán extenderse por más de 3 años
 deberán especificar las funciones y actos que se limitan procurando que la afectación de la
autonomía personal sea la menor posible.
Las limitaciones a la capacidad de hecho o de ejercicio configuran barreras de protección para las
personas comprendidas en ellas, mientras que las limitaciones en materia de capacidad de derecho se
estructuran en función de la protección social o de un interés general y no del sujeto de las mismas.

REPRESENTACION: La Representación es la institución jurídica por medio de la cual una persona actúa
en interés de otra persona llamada representado, recayendo los efectos jurídicos de su gestión en el
representado. Mediante la Representación, el ser humano suple la falta de capacidad de ejercicio y son
protegidos los derechos de los incapaces.

Las personas que aún no han nacido son personas, y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad
está sujeta a una condición, que nazcan con vida. Si se nace con vida, aunque fuera por unos instantes,
el nacido adquiere irrevocablemente los derechos, pero si no nace con vida, se considera que la persona
nunca existió y por lo tanto pierde los derechos que había adquirido bajo condición. Las personas por
nacer pueden adquirir derechos, pero no pueden ejercerlos por si mismos. Esta incapacidad se suple
mediante una representación legal, que según el art 101 recae sobre sus padres.

4. Tecnicas de reproducción asistida: Clases: Fecundación corpórea y extracorpórea. Homologa,


heterologa: supuestos. Consentimiento previo, informado y libre. Voluntad procreacional.

TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA

Son todos aquellos medios por los cuales el hombre interviene atificialmente en el acto de procreación.

Las técnicas de reproducción asistida se deben a grandes avances de la ciencia médica, los cuales han
logrado que aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas de forma natural, logren hacerlo
mediante procedimientos y técnicas de reproducción asistida.

CLASES: FECUNDACION CORPOREA Y EXTRACORPOREA.según Rivera

Concepto: Las técnicas de reproducción humana asistida son todos aquellos medios por los cuales el
hombre interviene artificialmente en l acto de la procreación.

Entre ellas encontramos dos grandes grupos: aquellas que se basan en la inseminación artificial y las
que se realizan a partir de la fecundación extracorpórea o in vitro.
Inseminación artificial (corpórea): Se entiende la intervención médica
mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino, no a través del acto sexual
normal, sino de manera artificial, a fin de producir la fecundación. A su vez se divide en :

A) Inseminación artificial homologa (IAH): Es la que se practica con semen del marido.

B) Inseminación artificial heterologa: se practica con el semen de un dador no vinculado a la


mujer receptora por vínculo matrimonial. En algunas ocasiones se las considera iguales.

Fecundación extracorpórea o in vitro: Es el conjunto de intervenciones médicas


que van desde la obtención del ovulo y el esperma, hasta la implantación del ovulo fecundado en el
útero propio o adoptivo para el ulterior desarrollo del mismo, pasando por la fecundación y primer
desarrollo de la célula germinal fuera del seno materno. Se conocen distintos métodos.

A) F.I.V. :(Fecundación in vitro) En este caso el semen que se obtiene por la masturbación manual o
mecánica, o mediante un preservativo adaptado, se coloca con los óvulos obtenidos mediante
aspiración, en una plaqueta especial que permanece en una incubadora durante 48 hs. Hasta lograr
la fertilización. Producida esta se transfieren algunos embriones a la madre, pudiendo congelarse los
restantes.

B) G.I.F.T. :(Transferencia de gametos en las trompas de Falopio) Consiste en colocar en cada una de
las trompas dos óvulos, también extraídos mediante la paros copia y espermatozoides para que
fecunden a aquellos en las trompas, es decir, en el ámbito en que normalmente se produce la
fecundación.

Puede también lograrse con semen del marido, del concubino o un dador que no tiene ningún
vínculo con la dadora del ovulo.

La implantación puede hacerse en el vientre de la persona cuyo ovulo se fecunda o en el de otra


mujer (madre portadora).

CONSENTIMIENTO PREVIO, INFORMADO Y LIBRE

ART.560
El consentimiento previo, informado y libre a las técnicas de reproducción humana asistida hace
referencia a la exteriorización de la voluntad de una o más personas para aceptar derechos y
obligaciones, Siendo la voluntad pro creacional el eje central de la filiación por reproducción humana
asistida. Esta es una de las diferencias de este tipo filiación, la filiación biológica y adoptiva. Aquí el
vínculo filial queda determinado entre la persona nacida y quien o quienes hayan prestado el pertinente
consentimiento. No es importante a los fines filiales quien o quienes aportan el material genético, sino,
quienes, plasmaron su voluntad pro creacional en el debido consentimiento. La maternidad/paternidad
dejan de considerarse una relación de filiación en un puro reduccionismo genético o biológico, se
impone una realidad fundada en la noción de SOCIOAFECTIVIDAD.

El consentimiento debe ser:

La norma regula el importante tema del consentimiento informado del paciente para todo acto médico que le
incumba (a nivel meramente diagnóstico, en supuesto de investigaciones de salud más allá de lo previsto en este
supuesto de investigaciones en salud más allá de lo previsto en este supuesto en el artículo precedente, y,
especialmente, en prácticas preventivas o curativas que supongan alguna forma de intervención sobre su
organismo), siguiendo en gran medida el texto del Art. 5º de la Ley 26.529 de Derechos del paciente, Historia
Clínica y Consentimiento informado del año 2009,con las modificaciones que le introdujera, singularmente por vía
de la incorporación del denominado “derecho a la muerte digna” la ley 26.742.

+Previo: antes de dar inicio al uso de las técnicas de reproducción asistida o de cada tratamiento.

+Informado: debiendo comprender correctamente los alcances del uso de las técnicas.

+Libre: Sin ninguna coacción ni presión de ningún tipo.

Art 560. “Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida”. El centro de salud
interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten
al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez
que se procede a la utilización de gametos o embriones.

Caracteres.

a. Debe ser recabado por el centro de salud interviniente


b. Debe renovarse el consentimiento cada vez que se efectúa una nueva técnicas
c. La instrumentación del consentimiento debe contener los requisitos previstos por la ley 26.862
d. Es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción de la mujer o la
implantación del ovulo en ella.
e. Debe ser Previo, informado y libre.
Efectos: El consentimiento prestado por una persona para someteré a técnicas, este o no casada con la
gestante convivan de hecho o no con ella, haya sido el dador del elemento fecundante o no, va a quedar
emplazado en el estado de padre o de madre, con total independencia de quien aporte los gametos.

Asi lo dispone en concordancia el art 575 al establecer que en los supuestos de técnica de reproducción
humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento informado y libre
prestado de conformidad con lo dispuesto en este código.

VOLUNTAD PROCREACIONAL

Los nacidos por técnicas de reproducción huma asistida son considerados hijos de aquellas personas que
expresaron su “voluntad procreacional” materializada por un consentimiento expreso que establece el
código, bajo los requerimientos de una disposición especial sin distinción alguna.

Es totalmente indiferente a quien aporta el material genético, pudiendo ser los progenitores, los cuales
poseen la voluntad procreacional, y/o un tercero ajeno-donante-, el cual nunca tendrá vinculo jurídico
con el nacido. Aquí prevalece la maternidad/paternidad consentida y querida, por sobre la genética.

El español Rivero Hernández señala que el elemento a tener en cuenta para resolver la maternidad-
paternidad se debe contemplar la voluntad, elemento que nadie puede suplir para un determinado
nacimiento, en tanto que el aporte del gameto de un tercero es un elemento fungible ya que podrían
haberse utilizado gametos de otro donante. El autor dice: “no es verdadera causa eficiente (en sentido
ontológico) del nacimiento”, destacándose que la paternidad-maternidad no son conceptos solo
biológicos, sino que están cargados de componentes culturales( voluntad, afecto, juridicidad, etc.) y que
“corresponde a aquellas personas a quienes el hijo debe la vida por haber nacido por acto de decisión
personal de ellos”.

Esta especificidad es otro de los fundamentos para reforzar las razones por las que el código los
considera un tercer tipo de relación filial.

A r t 5 6 2 . “Voluntad procreacional”. Los nacidos por las técnicas de reproducción


humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su
conocimiento previo, informado y libre en los términos de los art 560 y 561 debidamente inscripto en el
registro del estado civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado los
gametos

El principio de voluntad procreacional reside centralmente en una expresión de voluntad, libre y plena
mediante la cual, una persona o una pareja, independientemente de estar constituida por dos personas
de distinto o el mismo sexo, se comprometen a asumir los roles parentales respecto de un niño, con
independencia de quien haya aportado los gametos para su concepción

4. Nacimiento: Concepto. Nacimiento con vida. Presuncion legal. Prueba del nacimiento. Prueba
supletoria. Nacimiento ocurrido en el extranjero. Inscripcion. Falta de registro o nulidad del
asiento.

NACIMIENTO

#Consiste en que el niño sea separado completamente de la madre.

NACIMIENTO CON VIDA

¿Cuándo se produce el nacimiento con vida?

Cuando acontece el alumbramiento y es separado del seno materno; cuando son dos personas con
individualidad propia. Si fallece antes de ese momento se considera que nunca existió.

Se mantiene la presunción legal del nacimiento con vida, presunción que es iuris tantum. Como se ha
sostenido esta presunción se funda “en el respeto reverente que la ley debe a los fueros de la
personalidad” bastando que se produzca el alumbramiento para que se entienda que se ha nacido con
vida. ¿Cómo se prueba? No se aclara en el Cód. Civil y Com. Porque se puede interpretar fácilmente por
el principio general: que todos los derechos y obligaciones quedan sujetos en un hecho natural: el
nacimiento con vida.

El nacimiento con vida consiste en que al ser separado de la madre, el niño comience
a vivir por sí mismo .

Art 21. “Nacimiento con vida”. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer
quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida se considera que la persona
nunca existió. El nacimiento con vida se presume.

Las personas que aún no han nacido, conocidas como personas por nacer en el código de velez, y como
concebidos o implantados en la mujer en el nuevo código civil y comercial art 21, son personas y pueden
adquirir derechos, pero esta personalidad está sujeta a la condición de que nazcan con vida.

Si nace con vida, aunque sea por unos instantes, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos, si no
lo hace, se considera que la persona nunca existió, y por lo tanto pierde los derechos adquiridos.
PRESUNCION LEGAL
El nacimiento con vida se presume, art 21. Es una presunción que admite prueba en contrario, por lo
tanto sea una presunción iuristamtu, ya que si hay alguna duda de si ha nacido o no con vida, se
presume que nació vivo, incumbiendo la prueba que alegare lo contrario.

PRUEBA DE NACIMIENTO

Sirve para corroborar el nacimiento con vida, por ejemplo, si las personas que asistieron al parto
hubiesen oído la respiración, o el llanto de los nacidos, o hubiesen observado otros signos de vida.
Actualmente hay diferentes pruebas concretas para saber si hubo nacimiento con vida, la ciencia médica
por ejemplo, fundo una prueba que se basa en realizar una autopsia de la criatura, colocando el tejido
pulmonar en un recipiente con agua, si el tejido flota, es porque respiro, y por lo tanto nació con vida,
pero si no flota, significa que no hubo vida, porque no llego a respirar.

Art 96. “Medio de prueba”. El nacimiento ocurrido en la república, sus circunstancias de


tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del
Registro Civil. Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la república. La
rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.

Lorenzetti: En el caso de Nacim. La solicitud de inscripción debe ser hecha por padres o parientes
directos del niño o el ministerio público de menores si los niños fueran expuestos y se acompañara de
un certificado médico de nacido vivo y la ficha de identificación dactiloscópica de la madre y del niño. Si
fueran mellizos se asientan los Nacim. De forma separada haciendo constar que fue un parto múltiple en
todas.

Están obligados a denunciar la defunción (conyugue, descendientes, ascendientes, etc.). El hecho se


prueba ante el Registro consignándose todos los datos inherentes a la identidad del occiso y del
certificante la causa de defunción y la hora.

PRUEBA SUPLETORIA
La Prueba supletoria es la verificación con documentos NO OFICIALES de la verdad o falsedad de las
proposiciones formuladas en el proceso.
La prueba de Nacim. En el extranjero se acredita con constancias expedidas por autoridades consulares
argentinas del lugar del parto o por constancias que se confeccionen según las reglas del lugar pero
legalizadas o autenticadas por agentes diplomáticos.

Art 98. Interpretación. En el caso de que no existiera partida de la persona, deberá ser probado
judicialmente por un proceso breve o sumario y el juez en caso de apreciar la prueba que resulta
convincente a efectos de tenerlos por acaecidos en el tiempo y lugar correspondiente, ordenara la
inscripción registral de la cual luego deriva la partida.

NACIMIENTO OCURRIDO EN EL EXTRANJERO

Art 97.”Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero”. El


nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las
leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones
internacionales, y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la Republica. Los
certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para
probar el nacimiento de los hijos de los argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos
argentinos.

ART 98. “FALTA DE REGISTRO O NULIDAD DEL ASIENTO”. Si no hay registro público
o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si
el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por
comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo
en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

INSCRIPCION
 Los nacimientos ocurridos en el Territorio Nacional se inscribirán en el Registro Civil dentro del
plazo de un año siguiente al Nacimiento. Luego de unos días que ha ocurrido el nacimiento en sí,
desde el centro médico en el cual nació el niño o la niña, se emite un certificado de nacimiento.
Con ese certificado, sus padres (al menos uno de ellos) se dirigirán a la oficina de inscripción de
personas nacidas, que como decíamos suelen llamarse Registros Civiles, para que el niño o niña
sea inscripto como ciudadano.

Unidad 4
Derecho Personalisimos.
1. Derechos de la personalidad: Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. Constitucionalizacion de
los derechos civiles. Tratados internacionales. Los derechos jumanos como orden supranacional.
Derechos humanos: Categoria generacional. Jerarquia de los derechos personalísimos.
Operatividad o programaticidad de estos derechos. Proteccion constitucional.

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD: Son las prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables,


perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde su
nacimiento y hasta después de la muerte, y de la que no puede ser privada por acción del Estado ni de
otros particulares porque ello implicaría desmedro o menoscabo de la personalidad. Ej: derecho al
honor, a la vida.

Los derechos personalísimos, también llamados derechos de la personalidad son aquellos derechos
extrapatrimoniales cuyo fin consiste en proteger la personalidad humana en sus distintos aspectos. Son
libertades y derechos propios del hombre, sin los cuales no seria posible su existencia como tal.

NATURALEZA JURIDICA

Los derechos personalísimos constituyen una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales,
que pertenecen a la persona por su sola condición humana y se encuentran respecto de ella en una
relación de extrema conexión, organica e integral.

Los derechos personalísimos en el nuevo C. C. y C. poseen una mirada tuitiva que va mas alla de lo
patrimonial y guarda un paralelismo con la proaccion constitucional de la inviolabilidad del domicilio y la
correspondencia establecida en la constitución, ya que se establece en el art. Si la inviolabilidad de la
persona humana, concepto relacionado con el de la dignidad ya que todos los derechos personalísimos
están fundados ene l reconocimiento de una dignidad que corresponde a todo ser humano por el solo
hecho de serlo.

Naturaleza jurídica: consiste en establecer si los derechos personalísimos deben ser considerados como
tales. No solo desde el punto de vista técnico-jurídico sino como uno de los caracteres propios que se
reconoce al individuo como sujeto.

A) tesis que niega que son derechos subjetivos: doctrina sostenida por algunos autores nacionales que
establecen que el derecho subjetivo surge solo después de la lesión inferida por otro sujeto a esos
bienes y que ese derecho ya no se ratifica como el derecho a la vida por ejemplo, sino simplemente
como el de obtener tal condenación penal o civil.

B) Refutación: fue refutada por Cifuentes quien expresa que si hay lesión es porque había algo que era
objeto de esa lesión, y ese algo es un derecho. Según Cifuentes no hay duda de que se trata de un
derecho subjetivo, por otra parte la falta de contenido económico argumentado por la tesis negativista,
que si bien a primera vista carece de contenido económico, nace como consecuencia de la lesión al
derecho lo que la coloca en idéntica situación que otros derechos sunjetivos, como por ejemplo el
domicilio.

Son derechos subjetivos, pues ellos otorgan la facultad de ejercitar dichos derechos y existe el deber
subjetivo o jurídico de respetarlos. Son erga omnes, se hacen valer por toda la comunidad. Pertenecen a
la persona humana por su sola condición de tal.

CARACTERES:

1. Innatos: Le corresponden desde el origen de su vida


2. Vitalicios: Duran de por vida.
3. Necesarios: No pueden faltar durante la vida del ser humano
4. Esenciales: Representan un mínimo imprescindible para el contenido de la persona humana y
tienen por objeto los bienes mas elevados frente a otros materiales importantes
5. Son derechos de objeto interior: Se encuentran en el interior de la persona, modos peculiares de
su ser
6. Inherentes: Existe una unión inseparable del objeto respecto del sujeto.
7. Extrapatrimoniales: Si bien estos derechos son reputados extrapatrimoniales, en caso de ser
lesionados generan a favor de su titular un resarcimiento económico y también puede acudir
jurídicamente a las medidas necesarias para obtener un pleno restablecimiento de los derechos
afectados.
8. Absolutos: Son oponibles erga omnes, en todas las personas recae la obligación de respetarlos
9. Autonomos: Se diferencian del resto de los derechos subjetivos, por ser una categoría
inconfundible.
10. Relativamente indispensables: no pueden ser enajenados, ni transferidos mientras viva la
persona. Esto deriva de ser vitalicios inherentes y necesarios. Sin embargo admite ciertas
salvedades. Puede ocurrir que el sujeto consienta la intromisión en su intimidad y aun la
fomente.

CONSTITUCIONALIZACION DE LOS DERECHOS CIVILES


En nuestra legislación, la protección de estos derechos se hacía en forma dispersa con diferentes leyes
que tutelaron algún derecho en particular. Con la reforma constitucional del 1.994, se avanzó en la
protección de estos y de los dd.hh al incorporar a nuestra legislación tratados internacionales con
jerarquía constitucional y que implican una clara protección de diversos derechos de la persona.

La inserción en la legislatura civilista de los derechos personalísimos y sus vías de la tutela muestra una
metodología que proyecta los derechos humanos hacia la propia persona.

Esto es lo que logra dentro del código civil y comercial, un régimen integral y sistemático de la
personalidad, ya que los derechos de la personalidad constituyen el reflejo de los derechos humanos en
el ámbito del derecho privado, y por ello menciona en los arts 1 y 2 a la constitución y a los tratados de
derechos humanos como fuente de derecho y criterio de interpretación.

TRATADOS INTERNACIONALES
¿Cuántos tratados son? : 11 se agregaron en el 94 y luego se agregan otros más. No derogan artículo
alguno de la CN y deben entenderse como complementarios a los derechos y garantías por ellos
reconocidos. El derecho interno se adecua al derecho convencional ahora constitucionalizado.

Los tratados internacionales fueron incorporados en nuestra legislación con la reforma de la CN en el


1994, con lo que se logro consolidar una clara protección de diversos derechos personalisimos. Se puede
señalar como consagración de estos derechos: *Los tratados de derechos humanos, *El pacto San Jose
de Costa Rica, *La convención sobre los derechos del niño, *Las Convenciones internacionales sobre
eliminación de discriminación racial y contra la mujer, *El pacto internacional sobre derechos civiles y
políticos etc.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO ORDEN SUPRANACIONAL.

La supranacionalidad es un sistema político en el cual determinados Estados ceden parte de sus


atribuciones de gobierno a organismos internacionales que afectan a más de una nación. La
supranacionalidad se advierte especialmente en que las decisiones de los organismos no necesitan ser
refrendadas por los Estados para entrar en vigor.

En 1983, el Congreso sancionó la Ley 23054 que consagra la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y sus procedimientos supranacionales, en especial el sometimiento a la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica (el único que cuenta con un
tribunal supranacional). Posteriormente la Constitución de 1994 le dio “jerarquía Constitucional,” al
igual que a otros tratados, “en las condiciones de su vigencia,” lo cual remite al modo en que los
organismos supranacionales los aplican e interpretan. Lo mismo ocurre con los demás pactos de
Derechos Humanos: Pueden y deben ser aplicados por nuestros tribunales. La Convención Americana de
Derechos Humanos, al igual que los demás tratados internacionales de Derechos Civiles y Políticos,
contienen una importante enumeración de garantías individuales y libertades públicas que constituyen
un importante progreso en materia de Derechos individuales.

LOS DERECHOS HUMANOS


Se ha establecido una clasificación de los derechos humanos, dividiéndolos en el tiempo en el que se
han presentado, en tres generaciones. Se llaman derechos de “1ra generación” a los derechos civiles y
políticos, se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y
pleno goce de estos derechos por parte del ser humano (ej: derecho a la vida, al honor). Luego aparecen
los derechos de “2da generación”, que responden a los derechos sociales, políticos y económicos. En
esta generación es necesaria la participación estatal para que los seres humanos puedan tener acceso a
estos derechos, acorde con las condiciones económicas de cada nación (ej: derecho al trabajo, a la
educación, 14 bis). Y por ultimo, están los derechos de “3ra generación” vinculados con la solidaridad,
que corresponden a la evolución que ha atravesado la humanidad a lo largo del tiempo, incluyen
derechos colectivos, como por ejemplo el derecho del medioambiente, a la paz etc.

Categoria de generación
1ra generación: están los derechos políticos y civiles, son vinculados con la liberdad.

2da generación: están los derechos econimicos, cultural y social, son vinculados con la igualdad.

3ra generación: son vinculado con la solidaridad. Por ejemplo derecho a un ambiente sano, a la paz, al
consumidor.

JERARQUIA DE LOS DERECHOS PERSONALISIMOS.

El máximo tribunal descarta toda solución que establezca un orden jerarquico entre los derechos
constitucionales. El constitucionalista argentino Miguel Angel Ekmekdjian postula la existencia de un
orden jerarquico entre los derechos fundamentales, proponiendo una metodología que examina el valor

relativo de los derechos . La jerarquía de los mismos seria la siguiente:


1-Derecho a la dignidad humana y sus derivados (propia identidad, nombre, domicilio, imagen,
etc).
2-Derecho a la vida y sus derivados (derecho a la salud, a la integridad física y a la psicológica).
3-Derecho a la libertad física.
4-Los restantes derechos personalísimos (propia identidad, nombre, imagen, domicilio, etc)
5-Derecho a la información
6-Derecho de asociación
7-Los restantes derechos personales
8-Los derechos patrimoniales

OPERATIVIDAD O PRAGMATICIDAD DE ESTOS DERECHOS.

Cuando el reconocimiento que la constitución hace de los derechos subjetivos, otorga al titular de estos
la facultad de exigir coactivamente su cumplimiento, se dice que es operativo. En cambio es pragmática
la norma Constitucional cuando la prerrogativa o facultad que ella otorga no basta para extender al
beneficiario la protección jurisdiccional, sino que es necesaria una ley para que ella sea operativa.

PROTECCION CONSTITUCIONAL

Con la constitucionalizacion de estos derechos, pasan a tener una jerarquía constitucional. Todos los
derechos personales consagrados por la legislación argentina, ya sea a través de sus normas internas o
por ratificación de tratados internacionales de esta índole, gozaran de la protección de los tribunales
nacionales, supranacionales (en caso de lesión de derechos consagrados por la Convencion Americana
de Derechos Humanos) e internacionales (en caso de lesión a los derechos consagrados por los tratados
internacionales de derechos humanos de la ONU)

2. Regimen del código civil y comercial: Integracion de las normas del capitulo 3 del libro primero
parte general. Carácter de la enumeración de derechos personalísimos que efectua el nuevo
código.

REGIMEN DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL: INTEGRACION DE LAS NORMAS DEL CAP 3 EL LIBRO
PRIMERO PARTE GENERAL.

El nuevo Codigo Civil y Comercial regula de manera integral y sistematica la


materia de Derechos de la personalidad, en el Capitulo 3, del Titulo 1, del Libro
Primero, arts 51 a 61, destacándose en esta regulación lo siguiente:
a. El capitulo se inicia con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana, y reconoce
expresamente los derechos a la intimidad, honor, imagen e identidad
b. Regula el derecho a disponer del propio cuerpo, con limitaciones fundadas en principios bioéticos.
c. Se prohíben las practicas destinadas a alterar la constitución genética de la descendencia, excepto
las que sean tendientes a prevenir enfermedades
d. Se fijan requisitos claros para la investigación medica experimental con seres humanos
e. Se define el consentimiento informado, necesario para actos médicos e investigaciones de salud
f. Se reitera el principio básico de que el consentimiento es libremente revocable
g. Se prevén las directivas medicas anticipadas
h. Se establece un régimen sobre la disposición del cadáver siguiendo la jurisprudencia.

El precepto legal recoge la idea de que la persona tiene un valor en si misma, y como tal cabe
reconocerle una dignidad, por lo tanto todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho a ser
respetado por él como persona, a no ser perjudicado en su existencia (vida, cuerpo salud) y que cada
individuo está obligado frente a otro de modo análogo. La relación de respeto mutuo que cada uno
debe al otro y puede exigir de este, es la relación jurídica fundamental, la cual es la base de la
convivencia en una comunidad jurídica.

CARÁCTER DE LA ENUMERACION

En cuanto a la enumeración, esta es NO TAXATIVA (admite discusión), pues el texto


comprende el menoscabo “De cualquier otro modo” de la “dignidad personal”. Con lo que la persona
que sufra una discriminación o se vea afectada en sus libertades, podría ejercer las acciones tendientes
a prevenir tal atentado o a obtener la reparación del daño que haya sufrido.

3. Derecho a la dignidad: Inviolabilidad de la persona humana. Derecho a la intimidad personal o


familiar. Derecho al honor. Derecho a la imagen. Derecho a la identidad

DERECHO A LA DIGNIDAD: INVIOLABILIDAD DE LA PERSONA


HUMANA

Art 51. Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y


en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad.
La nocion de inviolabilidad de la persona humana, según Lorenzetti, es basilar y abarcativa de todas las
manifestaciones de tutela que conforman las vías concretas de resguardo de esa premisa. Ese mismo
concepto de la inviolabilidad de la persona humana tiene correlato con el proceso de
“despatrimonializacion” y guarda alguna forma de paralelismo con la protección constitucional de la
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia privada, quizás paradigmas de un ámbito de
actuación de los derechos personalísimos como lo es el inherente a la intimidad. A su vez relacionar esa
inviolabilidad personal con el concepto de “dignidad” implica, aun sin postular la existencia de un
derecho a la personalidad único y a su vez comprensivo de sus diversas manifestaciones singulares, si
concentran en este ultimo el sustrato, jusfilosofico de la tutela de los derechos de la personalidad.

La constitución alude a ello en su art 42 respecto de otros dos ámbitos sensibles a nivel de afectación:
los actos discriminatorios, el agresivo al honor y a la intimidad cumplidos a través de informaciones
sensibles incluidas en bancos de datos.

Art 51. “Inviolabilidad de la persona humana”. La persona humana es inviolable en y en cualquier


circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

No hay una definición de los derechos personalísimos, pero esta declaración de que la persona humana
es inviolable y que debe ser respetada en su dignidad, significa que todo ser humano por el solo hecho
de serlo tiene derecho a que se le reconozcan una serie de derechos relacionados a su dignidad física
(vida y salud) y a su dignidad espiritual (imagen, intimidad, identidad, honor, reputación, etc) y a su
libertad.

Art52. “Afectaciones a la dignidad”. La persona humana lesionada en su


intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier otro modo
resulte menoscabada en su dignidad, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos,
conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo V, Capitulo 1.

La norma protege los derechos de la dignidad espiritual, que señalan la imagen identidad, honor, o
reputación, pero la expresión “o de que cualquier modo” hace que la enumeración no sea taxativa. La
agresión a estos derechos personales, permite que el agredido reclame la prevención del ataque o la
reparación de los daños sufridos si el ataque ya se produjo.

La norma alude a los diversos supuestos que desde la doctrina autoral y judicial se reconocen como los
relacionados al ámbito de la denominada integridad espiritual de la persona (intimidad, honor, imagen e
identidad), pero dejando abierta la perspectiva de afectación de la dignidad por otra vía lesiva no
enunciada de un modo expreso. A su vez, especifica que tal como se regula dentro del régimen de la
responsabilidad civil para cualquier afectación de otros bienes o derechos, el eventual damnificado
cuenta con una acción preventiva tendiente a inhibir la causación del perjuicio que resulta previsible o a
evitar su ampliación o reiteración, y en caso de que el daño ya se haya producido, está legitimado para
reclamar la indemnización de daños y perjuicios correspondientes.

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR

Derecho a la intimidad: se entiende por intimidad el ámbito comúnmente reservado de


la vida, de las acciones, de los asuntos, de los sentimientos, creencias y afecciones de un individuo o de
una familia. Es lo mas personal, interior o privado, lo que no se desea dar a conocer ni dejarse ver ni
sentir.

El derecho a la intimidad es el que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta


dentro de aquel ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o
de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público y a la moral pública, ni perjudique a
otras personas.

De el se ha dicho diversamente, que es el derecho de individuo a una vida retirada, y anónima; el


derecho a no ser importunado, el derecho de una persona a ser libre, de llevar su propia existencia
como estimase más conveniente y sin interferencias exteriores, el derecho a que se respete la vida
privada y familiar, etc.

Cifuentes, menciona Rivera, lo ha definido como el derecho personalísimo que permite sustraer a la
persona de la publicidad o de otras turbaciones a su vida privada, el cual esta limitado por las
necesidades sociales y los intereses públicos.

Es el derecho a gozar de la vida privada(Por ej: Religion, familia, salud) sin que nadie se entrometa o de a
publicidad hechos que la conformen, salvo que exista un interés público en hacerlo.

La constitución en el art 19 establece: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados”

El nuevo código civil y comercial reproduce esa norma en el art 1770, pero además, en el art 52, hace
referencia a la intimidad personal o familiar. Protege el secreto de los actos de la vida privada, el secreto
de la correspondencia y papeles privados, privacidad de su domicilio, derecho a la imagen y al secreto
profesional.

DERECHO AL HONOR
El diccionario de la lengua española define al “honor” como la cualidad moral que nos lleva al más
severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. En segunda
acepción lo caracteriza en estos términos:”Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al merito, o a
las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas, y acciones del que se la granjea”. En
tercera acepción agrega:”Honestidad y recato en las mujeres y buena opinión que se granjean con estas
virtudes”.

Al vocablo “honra” le atribuye los siguientes significados: 1) estima y respeto de la dignidad propia.2)
buena opinión y fama adquirida por la virtud y el merito.3) demostración y aprecio que se hace uno por
su virtud y merito.4) pudor, honestidad y recato de las mujeres.

En el ámbito de la doctrina jurídica ha sido considerado por muchos aceptable la definición dada por
Cupis, según la cual el honor es la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el
sentimiento de la persona misma.

El Cod. C. y C. prefiere no definir ninguno de estos derechos de la personalidad: entiende que su perfil
puede cambiar con el transcurso del tiempo, lo mismo que sus limites y ámbitos de vigencia, por lo que
cabe a la doctrina y a los tribunales en los casos concretos definir concepto, ámbito y limites de
acuerdo con la evolución que vayan teniendo.

El honor configura el buen nombre y la buena reputación objetivamente, adquiridos por la virtud y el
merito de la persona o de la familia de la persona, dentro de un marco de sociabilidad.

El nuevo código civil y comercial no contiene un plexo normativo a la protección del derecho
personalísimo del honor, se limita a la regla general del art 52, que se refiere a la “Honra y reputación” y
el art 1771, que habla acerca de la acusación calumniosa.

DERECHO A LA IMAGEN

Derecho a la imagen es el derecho personalísimo cuyo regular ejercicio permite al titular oponerse a que
por otros individuos y por cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique –sin el
consentimiento de la ley- su propia imagen.

Es un derecho emanado de la personalidad espiritual del sujeto que preserva aquellas dos
manifestaciones externas y esenciales del ser humano, lo cual justifica su protección legal con algunas
limitaciones según veremos.

Inicialmente el concepto del derecho a la imagen estuvo referido a la reproducción fotografica. Hoy se
coincide que dicha particular tutela debe ser extendida a la voz, a la palabra hablada del ser humano, la
cual es también parte integrante de la personalidad del mismo y, por lo tanto merecedora de ser
protegida al igual que la imagen física, mas alla de la protección de la intimidad.(Huet Weiler-Leiva
Fernandez)

En caso de que este derecho sea vulnerado su titular-y a su muerte sus familiares determinados- quedan
facultados para obtener no solo el cese de la información sino también el adecuado resarcimiento.

La imagen es la representación física de una persona, ej: una foto, un film. El derecho a la imagen es el
derecho personalísimo cuyo ejercicio permite al titular oponerse a que otros capten, reproduzcan,
difundan o publiquen sin consentimiento legal, su propia imagen.

En el nuevo Codigo Civil y Comercial se refiere al Derecho a la imagen en el art 53, refiriéndose a que
para captar o reproducir la imagen o voz de una persona, se requiere su consentimiento. En caso de
personas fallecidas pueden prestar su consentimiento sus herederos o el designado por el causante en
una disposición de ultima voluntad. Pasados los 20 años la reproducción no ofensiva es libre.

DERECHO A LA IDENTIDAD

Cada sujeto tiene un interés generalmente considerado como merecedor de tutela jurídica, de ser
representado en su vida de relación con su verdadera identidad, tal como esta es conocida o podría ser
conocida en la realidad social, general o particular, con aplicación de los criterios de la normal diligencia
y de la buena fe subjetiva. De modo que el sujeto tiene un interés consistente en que en el exterior no
se altere, desnaturalice, conteste su propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, ideológico,
profesional, etc. Tal como se habrá exteriorizado o aparecía, sobre la base de circunstancias concretas y
univocas en el ambiente social.

La doctrina italiana lo ha definido como el derecho de ser ella misma, de distinguirse y ser distinto, sobre
la base de sus propios atributos y de sus propias cualidades personales que hacen a esa determinada
persona distinta de las otras.(TAMBURDINO).

Por ello se ha definido al derecho de la identidad personal como la facultad de elegitr la fiel
representación de la persona, sin deformación de sus cualidades o caracteres y su atribución de
caracteres inexistentes o diversos de aquellos reales del sujeto.
Habiendo señalado la doctrina argentina que la identidad se falsea o altera en el caso de afirmaciones
de inexactitudes, pero también cuando el retaceo, la imprecisión o el silencio de los datos de
importancia conllevan a alterar la individualización social de la persona.

El derecho a la identidad es el derecho a gozar de un conjunto de atributos y calidades que determinan


como es la persona y que la identifican e individualizan dentro de la sociedad. Es el derecho que tienen
las personas a ser uno mismo y no otro. En el nuevo código civil y comercial, además de la mención en el
art 52, se lo apunta en el art 596 bajo el epígrafe de “derecho a conocer los orígenes”

Nos referimos a la cuestión del derecho a la identidad sexual, los trans (transexuales, travestis, etc), la
reasignación del sexo y el cambio de nombre.
La ley de identidad sexual o ley de identidad de género (ley 25.734) permite un trámite sencillo, rápido y
sin intervención de juzgados para hacer cambio de nombre y de género en la partida de nacimiento y
DNI. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su
persona, a ser tratada de acuerdo a su identidad de género. Debe: mínimo de 18 años o consentimiento
de representantes; presentar la solicitud ante el registro nacional de personas pidiendo la rectificación
de la partida de nacimiento, expresar el nuevo nombre elegido

4. Derecho a la vida y a la integridad de la persona: Actos peligrosos. Actos de disposición sobre el


propio cuerpo. Practicas prohibidas. Investigacion de seres humanos. Consentimiento informado
para actos médicos e investigación en la salud. Directivas anticipadas. Exequias

DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA

Nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana, no solo desde el nacimiento, sino también
desde que el individuo está concebido. Así que el código penal castiga el homicidio, el aborto y
cualquier otro atentado contra la vida ajena. En cuanto a sus características, la vida como objeto de
derecho primario no es una vida calificada. No se trata de una vida digna ni confortable ni fácil, se
trata de un derecho existencial, existe desde el cuerpo y para el cuerpo. Ese cuerpo solo puede
intervenir en el proceso existencial si tiene vida, por lo tanto, si no hay cuerpo, hay cadáver. Esta
protección también se nota en el nuevo código civil y comercial, por ejemplo en el art 1741, al
disponer que si un de un hecho resulta la muerte, están legitimados para reclamar la indemnización
los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con el fallecido.

En cuanto al derecho de la integridad de la persona, se entiende que toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto
debido a la dignidad inherente del ser humano. Con respecto a la integridad física, en primer lugar se
habla de la cuestión del consentimiento de actos de disposición en el propio cuerpo, y por otro lado,
de que si se sufre un daño no justificado, tiene derecho al resarcimiento.

ACTOS PELIGROSOS

Art 54 “Actos peligrosos”. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la
realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que
correspondan a su actividad habitual, y que se adopten las medidas de prevención y seguridad
adecuadas a las circunstancias.

Actos peligrosos: En el mundo mediatizado del siglo XXI son frecuentes los vínculos contractuales
por los cuales el opus comprometido por esta implica la realización de actos o actividades que
implican un serio riesgo para su vida e integridad física.

En tales supuestos que involucran no solo deportes de alto riesgo, sino también actividades
profesionales o laborales de similar etiología, o incluso meras experiencias “limites” para su difusión
mediática, el margen de disposición de los derechos personalísimos relacionados a la vida y a la
integridad corporal tiene un limite: la perspectiva de revocación unilateral del consentimiento
prestado para la realización de esa actividad especialmente riesgosa sin consecuencias
patrimoniales, con la sola excepción que el obligado lo haga profesional o habitualmente-lo cual
reduce la magnitud del riesgo- y que el predisponente adopte las medidas necesarias de seguridad
que el caso amerite.

ACTOS DE DISPOSICION SOBRE EL PROPIO CUERPO

Art 56 “Actos de disposición sobre el propio cuerpo”. A través de este articulo se prohíben los actos
de disposición sobre el propio cuerpo (ej: automutilarse) cuando causen una disminución
permanente de su integridad, o sean contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres, salvo que
sean requeridos para el mejoramiento de la salud propia y excepcionalmente de otra persona (ej: le
extraen un riñon para implantárselo a su padre), de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico. Para los actos no comprendidos en la prohibición se requiere consentimiento
de la persona, el cual no puede ser suplido y es libremente revocable

Para la ablación de órganos a ser implantados en otra persona, el art remite a una legislación
especial
PRACTICAS PROHIBIDAS

Art 57 “Practicas prohibidas”. Esta prohibida toda practica destinada a producir una alteración
genética del embrión que se transmita a su descendencia. Como por ejemplo, la modificación de
genes para cambiar los caracteres físicos o raciales de los hijos. El art 57 en su versión original, como
excepción permitía las practicas cuando eran para prevenir enfermedades, la comisión bilateral
elimino esa excepción.

INVESTIGACION DE SERES HUMANOS

El art 58 se refiere a los actos médicos e investigaciones sobre seres humanos (tratamientos,
métodos de prevención, etc) cuya eficacia o seguridad no están comprobadas, y exige para su
realización una serie de requisitos como ser: Contar con el consentimiento previo (libre, escrito e
informado) del paciente o persona que se sujeta a la investigación, que no implique para el
participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera
obtener de la investigación, asegurar al participante la atención medica pertinente, durante y
finalizada la investigación, contar con autorización previa del organismo publico correspondiente,
etc.

CONSENTIMEINTO INFORMADO PARA ACTOS MEDICOS E INVESTIGACION EN LA SALUD

El art 59 define el Consentimiento informado para dichos actos médicos e investigaciones de la


siguiente forma: “Es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir
información clara, precisa y adecuada, respecto a:

1. Su estado de salud 2. El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos


3. Los beneficios esperados 4. Los riesgos molestias y efectos adversos 5. La especificación de los
procedimientos alternativos y sus riesgos beneficios y prejuicios en relación con el
procedimiento propuesto 6. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento
propuesto o de los alternativos especificados 7. En caso de padecer de una enfermedad
irreversible o en estado terminal, o lesiones en igual situación, el derecho a rechazar
procedimientos quirúrgicos, de hidratación alimentación, reanimación artificial, o retiro de
medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados, o produzcan un
sufrimiento desmesurado, o tengan por efecto la prolongación en el tiempo de estadio terminal
irreversible e incurable 8. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de
atención de su enfermedad o padecimiento
Además, este artículo establece que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o
quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. (ej, si el
paciente esta inconsciente, el consentimiento puede ser dado por otro, como ser representante legal,
cónyuge etc). En ausencia de ellos el médico puede prescindir del consentimiento si la actuación es
urgente y evitaría un mal al paciente.

DIRECTIVAS ANTICIPADAS

El art 60 dispone que la persona capaz puede dar directivas médicas anticipadas y también designar a las
personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer curatela. Las
directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, se tienen por no escritas. Esta declaración de
voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.

EXEQUIAS

El art 61 habla de las exequias. La persona plenamente capaz puede disponer de cualquier forma, el
modo y circunstancia de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con
fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido
expresada, o esta no está presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto
a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que
habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.

Unidad 5
Atributos de la personas humana.
1. Los atributos jurídicos: Concepto. Caracteres. Enumeración.

LOS ATRIBUTOS JURIDICOS: son unas series de cualidades inherentes que no debe falata en el sujeto, si
falta algunos de ellos, o todos, no serian persona.

CARACTERES

a. Son necesarios: Ninguna persona puede prescindir de ellos


b. Inseparables: No se pueden separar de la persona.
c. Absolutos: Son oponibles erga omnes, es decir a todos los miembros de la sociedad
d. Inalienables e imprescriptibles: Ya que no se pierden ni se adquieren con el tiempo
e. Unicos: Solo puede haber uno de cada clase

ENUMERACION
Dichos atributos son:

a. Nombre
b. Capacidad
c. Domicilio
d. Patrimonio
e. Estado civil (personas humanas)
2 Nombre: Concepto. Naturaleza jurídica. Elementos. Regimen legal: Reglas concernientes al
prenombre. Apellido de los hijos. Apellido de la persona menor de edad sin filiación
determinada. Casos especiales. Conyuges. Nombre del hijo adoptivo. Cambio de nombre
proceso. Acciones de protección del nombre. Seudonimo.

NOMBRE: es un medio de identificasion de una persona en la sociedad


NATURALEZA JURIDICA

En cuanto a su naturaleza jurídica, el art 62 (“La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el
prenombre y el apellido que le corresponden”) del código establece que el nombre es a la vez un deber
y derecho, lo que se condice con las principales posturas, fijando que el nombre es tanto un atributo de
la personalidad, como una institución de policía. Por un lado el individuo tiene el derecho a usar un
nombre y defenderlo y por el otro tiene el deber de tenerlo para ser individualizado dentro de la
sociedad.

ELEMENTOS
PRENOMBRE O NOMBE PILA: sierve para individualizar a la persona.

APELLIDO: es la indentificacion del sujeto, que es comun en todo su familia

REGIMEN LEGAL: REGLAS CONCERNIENTES AL PRENOMBRE

Art 63. Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre esta sujeta a las reglas siguientes
A. la elección del nombre de las personas es elegido por sus padres, o por las personas que estos
designen. A falta o impedimento de los padres, debe hacerse por los guardadores, el ministerio
publico o el funcionario del estado civil y capacidad de las personas

B. No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros


prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos, tampoco pueden inscribirse
prenombres extravagantes
C. Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
latinoamericanas.

RESPECTO A LAS REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE, CORRESPONDE OBSERVAR QUE

- No pueden ponerse mas de 2 prenombres


- No pueden ponerse primeros prenombres iguales a los de los hermanos vivos
- No pueden ponerse prenombres extravagantes
- Se admite poner nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
latinoamericanas.

APELLIDO DE LOS HIJOS


Como hemos dicho anteriormente, el apellido sirve para individualizar al grupo familiar
de la persona y se transmite de padres a hijos . Hay distintos tipos de adquisición del
apellido, los cuales pueden darse por

a. ADQUISICION ORIGINARIA: Que es cuando el apellido se adquiere en virtud de la filiación, por


ejemplo, un hijo matrimonial, extramatrimonial, etc.

1. Hijos matrimoniales: art 64 : El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los
conyuges, en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro del
estado civil y capacidad de las personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y
madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un mismo
matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el
primero de los hijos.

Los hijos matrimoniales, llevan el primer apellido de alguno de los conyuges. Los padres
deben ponerse de acuerdo acerca de si lo anotan con el primer apellido de uno de los conyuges, o el
primer apellido del otro, o con los dos. Si no se ponen de acuerdo, se procede a un sorteo realizando por
el registro del estado civil y capacidad de las personas.

Claramente se deja de lado la costumbre de poner el apellido paterno

A pedido de los padres, o del interesado con madurez y edad, se puede agregar el apellido del otro.
Tratándose del menor, al hacer el pedido deberá acreditar que goza de madurez suficiente.

Elegido un apellido, todos los hijos del matrimonio deberán llevar el mismo apellido, ya sea simple o
compuesto, que se le haya puesto al primer hijo.

2. HIJOS EXTRAPATRIMONIALES: ART 64. El hijo extrapatrimonial con un solo


vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina
simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina
después, los padres acuerdan el orden, a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los
apellidos según el interés superior del niño.

Respecto de los hijos EXTRAPATRIMONIALES es decir, los concebidos fuera del matrimonio, debemos
diferenciar 3 supuestos

.Cuando hay un solo vinculo filial, es decir, reconocido solo por un progenitor, lleva el apellido de ese
progenitor.

.Cuando ambos lo reconocen simultáneamente, la solución es igual que para los hijos matrimoniales,
lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En este caso, los padres deben ponerse de acuerdo
acerca de si lo anotan con el primer apellido de uno de los cónyuges, o el primer apellido del otro, o con
los dos

.Cuando uno de los cónyuges lo reconoce posteriormente al otro, los padres deberán acordar el orden
de los apellidos que llevara el hijo. En este caso, si no se llega a un acuerdo, será el juez quien decida el
orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

APELLIDO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD SIN FILIACION


DETERMINADA
La persona menor de edad sin filiación determinada (aquella que no es reconocida por ninguno de sus
padres) debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con el
apellido que esta usando, o en su defecto, con un apellido común, conforme al art 65
CASOS ESPECIALES ART 66
Contempla la situación de aquella persona que carece de apellido inscripto (ej: mal hecha la inscripción)
y que tiene edad y grado de madurez suficiente. En este caso se le permite pedir la inscripción del
apellido que esta usando.

CONYUGES ART 67
Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
La persona divorciada no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables,
el juez la autorice a conservarlo.
El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas
nupcias, ni constituya unión convivencial.

NOMBRE DEL HIJO ADOPTIVO ART 68


El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en

 el capitulo 5 del titulo VI del libro segundo de este código.

De acuerdo a este remisión, debemos distinguir tres supuestos según el tipo de adopción que se trate.

- Adopcion plena: Es la que confiere al adoptado la condición de hijo y se extingue los vínculos
jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos
matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de
todo hijo. En este caso, debemos diferenciar si esta es una adopción unipersonal (lo que se da
cuando una sola persona es la que adopto, por lo tanto el hijo adoptivo lleva el apellido del
adoptante, si el adoptante tiene doble apellido puede solicitar que este sea mantenido) o
conjunta (cuando adoptaron los dos conyuges o convivientes, se aplican las reglas grales relativas
al apellido de los hijos matrimoniales)
- Adopción simple: Es la que confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos
con los parientes ni con el cónyuge del adoptante. En este caso, el adoptado si cuenta con la
edad y el grado de madurez necesario, o los adoptantes pueden solicitar se mantenga el apellido
de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante a uno de ellos. A falta
de petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas de la adopción plena,
conforme al art 67.
- Adopción de integración: Esta se configura cuando se adopta al hijo del conyuge o del conviviente,
mantiene el vinculo filiatorio entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente
del adoptante. En este caso hay que distinguir dos casos: a) si el adoptante tiene un solo vínculo
filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena, con
los efectos correspondientes respecto del apellido. B) Si el adoptado tiene doble vínculo filial de
origen, se aplica lo dispuesto en el art 621. Es decir, el juez otorga la adopción plena o simple
según las circunstancias, atendiendo el interés superior del niño, y de acuerdo a la adopción que
otorgue, surtirá los efectos correspondientes sobre el apellido.

CAMBIO DE NOMBRE ART 69


El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterios del juez.

Uno de los caracteres del nombre es su inmutabilidad, una vez inscripto ya no puede cambiarse, porque
si pudiese cambiarse arbitrariamente se produciría un desorden social, ya que dejaría de cumplir la
función de identificar a las personas

Por excepción pueden cambiar o modificarse, si el juez lo autoriza y si median justos motivos.

-Autorización judicial: Es requisito que el juez autorice el cambio, modificación, adición o rectificación
del nombre. Sera juez competente el del lugar en que se encuentra la inscripción original que se
pretende, cambiar, rectificar, etc. O el domicilio del interesado.

-Justos motivos para el cambio: En general, tienen que ser causas serias y queda a criterio judicial si el
motivo es justo o no, el art 69 enumera diversos justos motivos, pero no es taxativo , ya que la norma
dice “entre otros”. Se consideran justos motivos: El seudónimo (cuando hubiese adquirido notoriedad).
La raigambre cultural, étnica o religiosa. La afectación de la personalidad de la persona interesada,
cualquiera sea su causa siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran motivos justos y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de
identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición
forzada, apropiación ilegal, o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

PROCESO

ART 70 “PROCESO”: Todos los cambios deben tramitarse por el proceso más abreviado que
prevea la ley, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial una
vez por mes, en el lapso de dos meses. Los que se vean afectados por ese trámite pueden formular
oposición dentro

de los 15 días hábiles. Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes. La sentencia
es oponible a terceros desde su inscripción. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos
registrales que sean necesarios.

ACCIONES DE PROTECCION DEL NOMBRE


El nombre recibe protección jurídica mediante 3 acciones:

.Accion de reclamación de nombre (art 71 inc a): Tiene lugar cuando a alguien se le desconoce el
nombre que lleva o se le niega el derecho a usarlo. Por ejemplo, en una nota periodística alguien niega a
otro el derecho de llevar determinado nombre.

.Accion de usurpación de nombre (art 71 inc b): Tiene lugar cuando alguien usa el nombre y/o apellido
o el seudónimo de otra persona, sin tener derecho a ello.

.Accion de defensa del buen nombre (art 71 inc c): Igual que el caso anterior, pero el nombre ajeno es
utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasia, causando prejuicio
moral o material.

El objeto de estas acciones es que se reconozca el nombre o que cese el uso indebido del mismo, y que
se reparen los daños y prejuicios que hubiere. El juez dispone la publicación de la sentencias. La
demanda tendiente a la protección será ejercida por el interesado y si ha fallecido por sus descendientes
(conyuge, hermanos, conviviente etc.)

SEUDONIMO
Es la designación que una persona elige para realizar determinada actividad, generalmente artística, (ej:
minnie), etimológicamente significa nombre falso.

Es adquirido por simple elección, según el articulo 72 del código c y c el seudónimo notorio goza de
tutela del nombre.

Tiene importancia jurídica ya que si alcanzo notoriedad será defendido igual que el nombre
3- Estado civil: Concepto. Efectos. Prueba del estado civil: Las partidas. Validez de su contenido.
Nulidad y rectificación. Pruebas supletorias. Proteccion jurídica del estado. Registro del estado
civil y capacidad de las personas. Registro nacional de las personas. Regimen de la ley 26.413

ESTADO CIVIL:
Es la posición jurídica de la persona dentro de la familia, posee diferentes características: que en
general, son las mismos que las que poseen los atributos, necesario, inseparable, imprescriptible,
inalienable, único. Pero se le agregan otros caracteres propios, como ser: reciprocidad: siempre a un
estado, le corresponde otro correlativo. Por ejemplo, al estado de esposo le corresponde el de esposa.
La importancia del estado civil es que las personas en base a este pueden adquirir determinados
derechos, como ser, los hereditarios.

El estado de familia se determina con relación a:

- el matrimonio, con lo que se puede ser: soltero, casado, viudo, divorciado, separado de hecho,

- la unión convivencial, pro la cual se puede ser conviviente o cónyuge afín.

- las relaciones parentales, que se distinguen en tres grupos:

1- parentesco consanguíneo,

2- parentesco adoptivo,

3- parentesco por afinidad,

4- parentesco por voluntad procreacional, que deriva del consentimiento que presta una persona para
ser progenitor cuando recurren a técnicas de reproducción humana asistida, aun cuando él o ella no
hayan aportado los gametos para dicha fertilización

EFETCTOS

El estado de las personas produce los siguientes efectos:

1- sirve para determinar el número y la naturaleza de los derechos y obligaciones que incumben a las
personas. Así el matrimonio crea entre los cónyuges obligaciones distintas de los convivientes.

2-influye en la capacidad de ejercicio y en el nombre de las personas,

3- determina incapacidades de derecho.


4- origina un derecho subjetivo a favor de la persona por el cual esta puede proteger su estado a través
de las llamadas acciones de estado.

5- en el derecho procesal es motivo de excusación o recusación (arts 17 y 39 CPCyCN), y de


imposibilidad para declarar como testigo (art. 427 CPCyC).

6- en materia penal puede resultar factor eximente o agravante en la comisión de determinados delitos
(arts. 185 y 80 del Código Penal).

PRUEBA DE ESTADO CIVIL: LAS PARTIDAS

Art 96. Medio de prueba: El nacimiento ocurrido en la Republica, sus circunstancias de tiempo y lugar, el
sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueban con las partidas del Registro Civil. Del
mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la Republica. La rectificación de las
partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.

Art 97. Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero: El nacimiento o la muerte ocurridos en el


extranjero se prueba con instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde ocurre. A falta de
pruebas, por las disposiciones consulares de la república.

Art 98. Falta de registro o nulidad del asiento: Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el
nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el cadáver de una persona no
es hallado, o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la
pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte
debe ser tenida como cierta.

Art 99. Determinación de la edad: Si no es posible determinar la edad de las personas por los medios
indicados en el presente capitulo, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de perito.

Las partidas del registro civil son los asientos que se llevan en los libros de dicho Registro, y las copias
que de ellos se saquen según el procedimiento que indica la ley.

Las partidas y sus copias son instrumentos públicos, ya que derivan de funcionarios públicos
pertenecientes al Registro, y con los requisitos que indica la ley.

Dado este carácter ellas dan plena fe de su contenido en cuanto a los hechos ocurridos en presencia del
oficial publico, hasta que sea declarado falso en juicio, como asi también del contenido de las
declaraciones y enunciados de hechos relacionados con el objeto del acto instrumentado, hasta que se
produzca prueba en contrario.
En resumen, las partidas del registro civil son el medio de prueba de los hechos relativos al estado civil
que se hayan producido en la Republica Argentina. Antes de la creación de los registros civiles, los actos
relativos al estado civil eran probados por las partidas parroquiales, e incluso se les reconocia carácter
de instrumentos públicos y se presumía la verdad de su contenido, luego de la creación de los Registros
Civiles, la función probatoria corresponde a las PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL, aunque en el art 98 se
admiten otros medios de prueba

NULIDAD EN LAS PARTIDAS

Respecto de las partidas, ellas serán nulas si por ejemplo el oficial publico carece de capacidad o de
competencia para el acto, o si no se han observado las formalidades legales. Respecto a las omisiones o
errores, se debe diferenciar:

a. Habrá nulidad si los errores son sustanciales: Es decir cuando por ejemplo falten firmas del oficial
público, de las partes o de los testigos, si la partida en cuestión no está registrada en el libro
correspondiente, o cuando el hecho asentado es falso, etc.
b. No habrá nulidad cuando los errores son susceptibles de subsanarse, es decir, si hay errores en la
edad, en los nombres, en el estado civil, etc. Es decir, aquellos errores que tengan una solución.

RECTIFICACION DE LAS PARTIDAS

Como toda actividad humana, la inscripción en los registros está sujeta a la posibilidad de errores o
irregularidades. Es por eso necesario prever la forma de subsanarlos.

El último párrafo del art. 96 establece: “La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto
en la legislación especial”.

La ley 26413 establece como principio general, que registrada una inscripción, la misma no podrá ser
modificada sino en virtud de resolución o disposición de autoridad competente. El procedimiento
judicial resulta en principio inexorable y tramita bajo la forma sumaria. (asi por ejemplo procede la
rectificación cuando hayan errores en la edad, estado civil, nombres, mientras ellos no hagan a la validez
del acto)

Excepcionalmente, las inscripciones podrán ser modificadas por vía administrativa, de oficio o a petición
de parte, cuando existan errores u omisiones materiales en los libros que surjan evidentes del propio
texto o de su cotejo con otros instrumentos.

PRUEBA SUPLETORIA
La norma admite la prueba supletoria, la prueba fundamental la constituyen las partidas pero cuando es
imposible presentarlas, ya sea porque no hay registros públicos o porque el asiento falta o es nulo, se
admite acreditar el nacimiento y la muerte por otros medios de prueba, como ser, las partidas
parroquiales, la libreta de familia, el pasaporte extranjero, testigos, pericias medicas, etc. Lo importante
para que se admita la prueba supletoria es acreditar que es imposible presentar la partida.

La Prueba supletoria es la verificación con documentos NO OFICIALES de la verdad o falsedad de las


proposiciones formuladas en el proceso. Debemos señalar que los registros civiles pueden otorgar otros
instrumentos que acrediten los asientos en sus libros. Los testimonios, copias, certificados, libretas de
familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias que
correspondan a inscripciones registradas en sus libros…..son instrumentos públicos y crean la
presunción legal de la verdad de su contenido (art 23 de la ley 26413).

PROTECCION JURIDICA DEL ESTADO

La ley protege el derecho a ser legítimo titular de un estado determinado, por medio de las “acciones de
estado” (son las que se dirigen a obtener un pronunciamiento judicial sobre el estado de familia que
corresponde a una persona). Se desprenden dos acciones: Acciones de reclamación de estado, o sea,
que se le reconozca el estado que esgrime y que le es desconocido por quien virtualmente debía
aceptarlo y las Acciones de impugnación, que consiste en la existencia del estado que esgrime quien
impropiamente pretende ejercerlo.

REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

El Registro Civil y Capacidad de las Personas se ocupa de la inscripción de todos los hechos y actos
jurídicos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas. En los
últimos años, las actividades del Registro Civil se han incrementado y modificado significativamente,
como consecuencia de la ampliación en los servicios que la institución comenzó a brindar a los
ciudadanos con menos recursos a través de la Oficina de Trámites Especiales, y por la puesta en marcha
de delegaciones del Registro Civil en las distintas circunscripciones, con el fin de descentralizar y acercar
la institución al ciudadano. En este sentido, también aumentó la cantidad de trámites debido a las
modificaciones en la legislación y en el Código Civil

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es el organismo nacional que tiene por cometido realizar
el registro e identificación de todas las personas físicas que se domicilien en el territorio argentino o en
jurisdicción argentina y de todos los argentinos cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un
registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento y a
través de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad.

Expide, con carácter exclusivo, el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y todos aquellos informes,
certificados o testimonios de conformidad a la Ley 17.671, otorgados en base a la identificación
dactiloscópica.

Es un organismo autárquico y descentralizado, con dependencia del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría del Interior. A los efectos del cumplimiento de su misión, el
Registro Nacional de las Personas ejerce jurisdicción en todo el territorio de la nación.

REGIMENDE LA LEY 26413

Ley 26.413 registro del estado civil y la capacidad de las personas. Establece que todos los actos o
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas deberán
inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Corresponde a este, proporcionar los datos necesarios para que se elaboren las estadísticas vitales,
correspondientes a nacimientos y defunciones, defunciones de niños menores de un año, defunciones
fetales, matrimonios, divorcios, filiaciones y adopciones. Será organizado por los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un director general, el que deberá poseer
título de abogado. El Registro se llevará mediante un asiento en un libro

SOLO LEER:
Ley 26.413
Establécese que todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas deberán
inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sancionada: Septiembre, 10 de 2008.
Promulgada de Hecho: Octubre, 1 de 2008.
ARTICULO 1º — Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas,
deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos necesarios para que se elaboren las
estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, defunciones de niños menores de un año, defunciones fetales,
matrimonios, divorcios, filiaciones y adopciones.
ARTICULO 2º — El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas ARTICULO 5º — El Registro se llevará mediante un
asiento en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del cual
se tomará copia ya sea en forma manual, micro- filme, archivo informático u otro sistema similar. Esta copia deberá ser suscripta por
el oficial público. El original y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así como también las fotocopias a
partidas que se expidan sobre la base de dichos asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad
competente. Los nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de que
por vía administrativa, se habiliten otros para el asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
ARTICULO 6º — Las inscripciones se registrarán en libros con textos impresos, y las páginas serán fijas y numeradas
correlativamente. De cada tomo se confeccionará un índice alfabético en el que se consignarán todas las inscripciones tomando al
efecto la primera letra del apellido del inscrito; en los matrimonios el apellido de cada contrayente por separado; y en las defunciones
de mujer casada, el apellido de soltera.
ARTICULO 7º — El último día hábil de cada año, o el último día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio o defunción, se
cerrarán los libros de Registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los mismos el número de inscripciones y
páginas útiles e inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos en la forma establecida en el artículo 5º. El original deberá
permanecer en la dirección general y la copia en un lugar diferente.
ARTICULO 8º — Si el ejemplar original o la copia a que se refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido total o parcialmente,
la dirección general dispondrá de inmediato se saque copia de la copia de seguridad del archivo informático o del ejemplar que quede
según corresponda, firmándose la inscripción por el oficial público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o
parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho al juez competente, sin perjuicio de lo
cual dispondrá todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para ello las
pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán las fechas correspondientes a los
ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de
reconstrucción aportando los datos que obrasen en su poder.
ARTICULO 9º — Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán ser entregados a
persona alguna. Para ser exhibidos a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La autoridad competente encargada de su
custodia será responsable de la destrucción o pérdida de los mismos, si le resultare imputable.
Inscripciones
ARTICULO 10. — Las inscripciones se registrarán, una después de la otra, en orden numérico y cronológico, debiendo ser suscriptas
por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente interesados y exhibición, en caso de ser
solicitadas. Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre dejándose
debida constancia. En este supuesto deberá acreditarse identidad conforme lo establecido en el artículo 18, previa colocación de la
impresión del dígito pulgar derecho del compareciente al pie del acta.

4- Domicilio: Concepto e importancia. Domicilio real. Domicilio legal. Domicilio especial. Domicilio
ignorado. Cambio de domicilio. Efectos.

DOMICILIO: es el asiento jurídico de la persona, el lugar donde podrá encontrarse a la


persona, para hacerle saber o soportar cualquier efecto legal.

En cuanto a su naturaleza jurídica, se lo reconoce como un atributo de la persona.

CARACTERÍSTICAS
 el domicilio es Legal, ya que está fijado por una ley.
 Necesario, ya que ninguna persona puede carecer de un domicilio general, ni siquiera aquellas
que no tengan un lugar de residencia fijo porque es un atributo de la persona y es indispensable
para su ubicación, ya sea para exigir el cumplimiento de una obligación o para atribuirle sus
derechos.
 Es único, ya que solo se puede tener un domicilio general.

En cuanto a su especie, se diferencian dos tipos de domicilio:


a. DOMICILIO GENERAL: Es el que se aplica a todas las relaciones jurídicas de una persona y a su vez
SE SUBDIVIDE EN REAL Y LEGAL.
b. DOMICILIO ESPECIAL: Es el que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas determinadas,
en el art 75 se regula como domicilio especial al domicilio contractual.

 El nuevo código civil y comercial distingue tres tipos de


domicilios:
 El real (art 73),
 el legal (art 74)
 especial (art 75).
EL DOMICILIO ES DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE:

1. Sirve para determinar la ley aplicable (ej: la capacidad de ejercicio se rige por la ley del
domicilio de la persona, las sucesiones se rigen por la ley del domicilio del causante)

2. Fija la competencia de los jueces (ej: declaración de ausencia: es competente el juez del
domicilio del desaparecido, juicio sucesorio: juez del domicilio del causante; declaración de demencia o
de sordomudez: el juez del domicilio del incapaz, etc)

3. Sirve para hacer las notificaciones, ya que las mismas se deben efectuar en
el domicilio del notificado.

DOMICILIO REAL ART 73. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su
residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña
para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

El domicilio real es el lugar donde la persona tiene su residencia habitual, es decir, donde desarrolla su
vida en sentido amplio, es el ámbito donde centra y despliega sus actividades familiares, culturales,
sociales, deportivas, de esparcimiento u otras; es decir, el lugar que el individuo elige para vivir con
demostrada intención. Es el lugar donde realmente vive la persona, o donde tiene el centro principal de
sus actividades.

Requisitos: Para que exista domicilio real es necesario


a. Un elemento material (corpus): Que tenga la residencia efectiva de ese lugar
b. Un elemento intencional (animus): Que tenga la intención de permanecer en el lugar en que
reside.

Características:

a. Es voluntario: Porque lo fija voluntariamente la persona, no se puede obligar a alguien a residir en


un lugar determinado (lo cual lo diferencia del domicilio legal que es forzoso)
b. Es mutable: Porque el individuo puede cambiarlo de un lugar a otro (art 77)
c. Es inviolable: Según el art 18 de la CN

Constitución, conservación, cambio y extinción.

a. Constitución: Se produce cuando se reúnen los dos elementos que integran el domicilio real, es
decir, que la persona resida habitualmente y efectivamente en el lugar (corpus) y que tenga la
intención de permanecer en el de forma estable (animus)
b. Conservación: El domicilio real dura mientras no se cambie
c. Cambio y extinción del domicilio (art 77): El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta
facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de
domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro
con ánimo de permanecer en ella. Para que se produzca el cambio, es necesario que se den los
dos elementos. Operado el cambio de domicilio, el nuevo domicilio extingue automáticamente al
anterior.

DOMICILIO LEGAL ART 74: es el lugar donde la ley presume, sin admitir
prueba en contra, que una persona determinada reside de una manera permanente para el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin prejuicio de lo
dispuesto en normas especiales.

a. Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones,
siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión.
b. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando.
c. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio
conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual.
d. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

Características
1. Es forzoso, ya que solo la ley puede establecerlo y lo hace independientemente de la voluntad de
la persona. No puede ser cambiado mientras dure la hipótesis en la cual él se basa.
2. Es excepcional, ya que solo se aplica en los casos enumerados por la ley.

Casos enumerados en el art 74: Este art establece cuales serán los domicilios legales en
algunos casos específicos a saber.

1. Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones: El
cumplimiento de la función debe ser permanente ya que quedan excluidos los que cumplan funciones
temporarias, periodicas o de simple comisión.

2. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando:
Entendemos que esta disposición comprende también a los incorporados a las fuerzas armadas como
auxiliares (ej: médicos, abogados, ingenieros,odontólogos etc) y que quedan excluidos los militares
retirados ya que el inciso habla de activos.

3. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante , como los que no tienen domicilio
conocido, tienen su domicilio en el lugar de su residencia actual: Los transeúntes son personas que no
tienen asiento fijo, que hoy se encuentran en un lugar y mañana en otro. Las personas de ejercicio
ambulante, son aquellos que viajan de una zona a otra para realizar operaciones comerciales. Y las
personas que no tienen domicilio conocido, son aquellas cuyo domicilio siempre fue ignorado, como por
ejemplo, el de un vagabundo.

4. Las personas incapaces, tienen su domicilio en el domicilio de sus representantes. Es decir


que conforme al art 24: a. Las personas por nacer tendrán el domicilio de sus padres las personas que no
cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente tendrán el domicilio de sus padres o del tutor que
la ley le hubiese asignado. Los menores tendrán el domicilio de sus padres o de sus tutores, etc.

DOMICILIO ESPECIAL ART 74: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio
para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.

El domicilio especial es el que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas determinadas. Como por
ejemplo, el domicilio contractual, el procesal, el conyugal, etc

En el nuevo código civil y comercial, solo se regula el domicilio contractual, en el art 75, sin grandes
diferencias a la regulación del código de velez.
Se denomina “domicilio especial “al lugar que una persona pacta en un contrato para la producción de
efectos jurídicos que dimanan del mismo. Es de carácter voluntario y facultativo, y no está sujeto a
formalidad alguna, conforme al principio de libertad de formas que rige el ámbito contractual. No
obstante, en cuanto a su constitución y modificación, debe seguir la forma que se hubiera establecido
para cada contrato en particular, de acuerdo al Libro Tercero, Título II, Capítulo 7 CC y C.

.Domicilio contractual: Es el que fija una persona en un contrato para todos los efectos legales derivados
de ese acto jurídico, como ser el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En
general, en casi todos los contractos se pacta cual es su domicilio real, y además constituyen
especialmente un domicilio contractual para que en él se produzcan todos los efectos legales
relacionados a ese contrato. El domicilio contractual es voluntario, pues las partes deciden fijarlo. El
efecto principal de este es la prórroga de la jurisdicción, el juez que normalmente debía ser competente,
deja de serlo, pasando a ser competente el juez del domicilio elegido.

.Domicilio procesal o constituido: Es el que está obligado a constituir toda persona que intervenga en un
juicio, lo debe constituir en la primera presentación que haga en el juicio (ej. al presentar la demanda, al
contestar la demanda, etc.). Su contestación es obligatoria. Normalmente la parte constituye el
domicilio en el estudio de su abogado. Solo tiene valor en el juicio para el cual ha sido constituido. Si no
se fijase domicilio procesal, el mismo quedara constituido en los estrados del tribunal, y en dicho
tribunal se practicaran las notificaciones de los actos procesales que le correspondan. El domicilio
procesal subsiste hasta la terminación del juicio. Finalizado este, el domicilio procesal caduca. También
caduca si el juicio fuese archivado, o si se constituye una denuncia otro domicilio procesal.

.Domicilio conyugal: Es el lugar donde viven los cónyuges. El nuevo código civil y comercial no regula, a
pesar de que lo menciona en varias normas, ej. Art 717 y 719.

DOMICILIO IGNORADO ART 76: Cuando el domicilio de una persona no es


conocido, lo tiene en el lugar donde se encuentra y si el lugar donde se encuentra también es
desconocido, será su último domicilio conocido.

Este domicilio debe ser interpretado un supuesto más de domicilio legal o una ampliación de tercer
supuesto en el art 74. El domicilio de los transeúntes es el lugar donde se encuentran pues resulta una
necesidad legislativa asignarle un domicilio a quien resulta ambulante, es decir que va de un lugar a otro
sin establecerse. La norma del art. 76 solo agrega lo siguiente: si se ignora dónde está el transeúnte, la
ley le asigna el mismo efecto a su residencia actual (su último domicilio conocido).
CAMBIO DE DOMICILIO ART 77: El domicilio puede cambiarse de un lugar a
otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio
de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con
ánimo de permanecer en ella.

La intención de mutar el domicilio no se presume, sino que debe emanar de una manifestación expresa
de la persona o de los acontecimientos particulares del supuesto concreto que se estudie.

Así pues, el cambio de domicilio opera de manera instantánea cuando coexisten un elemento material
(corpus), que consistente en el cambio de la residencia y un elemento intencional (animus),
representado por la intención de permanecer en el nuevo domicilio. Es decir, el traspaso del domicilio
de la persona humana se da cuando ella toma una nueva residencia y tiene la intención de permanecer
en la misma.

EFECTOS ART 78: el domicilio determina las competencias de las autoridades en las
raciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prorroga de la competencia.

1- la capacidad de la persona se rige por el derecho de su domicilio (art. 2616); de la misma manera se
rigen por la ley del domicilio los derechos reales sobre los bienes muebles que carecen de situación
permanente (art. 2670); la ley del domicilio del difunto, a su turno, rige la sucesión respecto de los
bienes relictos (art. 2644) pero a los bienes situados en el país se les aplica el derecho argentino.

2- determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas como lo establece el art. 78.
Existen además normas que determinan expresamente la competencia de los jueces en función del
domicilio. Por ejemplo, en los juicios de divorcio y nulidad del matrimonio es competente el juez del
último domicilio conyugal, o el del domicilio del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de
los cónyuges si se trata de una presentación conjunta (art. 717).

3- Las notificaciones o emplazamientos judiciales deben ser efectuadas, en principio, en el domicilio real
de la persona notificada (art. 339 del CPCyCN).

4- Por ultimo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, en ausencia de pacto expreso, debe
efectivizarse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor
se muda, el acreedor tiene el derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior (art. 874).
Esta regla no se aplica si la obligación es de entregar cosa cierta pues en este caso debe ser entregada
donde habitualmente se encuentra, ni cuando las obligaciones son bilaterales y de cumplimiento
simultáneo, pues en ese caso el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal.
Unidad 6
CAPACIDAD DE LA PERSONA
1. Capacidad: Concepto. Caracteres Capacidad de derecho y de ejercicio: Noción. Diferencias.
Incapacidad de derecho y de ejercicio. Caracteres. Fundamentos.

CAPACIDAD DE LA PERSONA HUMANA


 Es la APTITUD de la persona para adquirir derecho y contraer obligaciones, y ejecelo por si
solo.

CARACTERES

a. Es susceptible de grado, es decir que se la puede tener en mayor o en menor extensión, aunque
no se la podrá dejar de tener en una cierta medida.
b. Es reputado principio general, con fuerza para favorecer a todos los no exceptuados.
c. Las incapacidades, como limitaciones excepcionales de la capacidad, emanan siempre de la ley y
son de interpretación estricta. Configuran una regulación de orden público que está más allá de
la autonomía de la voluntad de los particulares que, no pueden dejarlas sin efecto.
d. Es irrenunciable, ya que ha sido instituida tanto en mira al individuo cuanto a la sociedad,
(conforme a los arts. 19 y 21).
Capacidad de derecho y de ejercicio: Noción. Diferencias. Incapacidad de derecho
y de ejercicio. Importancia de la distinción. Caracteres. Fundamentos.

CAPACIDAD DE DERECHO Y CAPACIDAD DE EJERCICIO. NOCION

 Art. 22: “Capacidad de derecho”. (Es la adtitud para ser titular de las
relaciones jurídicas). Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y
deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples
actos, o actos jurídicos determinados.

 Art 23: “Capacidad de ejercicio”. Toda persona humana puede ejercer por si
misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una
sentencia judicial.

La capacidad se puede observar desde dos ángulos. La capacidad de derecho que el código la define
como la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos y la capacidad de ejercicio que significa
la facultad de ejercer por si mismo los derechos y deberes jurídicos de los cuales se es titular. Estas
capacidades tienen limitaciones que se denominan incapacidades.

La idea que predomina en la materia es afirmar la autonomía de los seres humanos para participar en
las decisiones que hacen a su persona y en su caso proteger al incompetente de los efectos nocivos de
su mala elección mediante un sistema de asistencia que promueva su participación y no su exclusión.
DIFEENCIAS
CAPACIDAD DE DECHO CAPACIDAD DE EJERCICIO
 es la aptitud de las personas para ser
titulares de Derechos y obligaciones es la aptitud para ejercerlos
POR EJEMPLO: UNO PUEDE SER TITULAR DE TERECHO PERO NO PUEDE EJERCERLO POR SI MISMO, ES

DECIR, LA PERSONA POR NACER TIENE DERECHO PERO NO PUEDE EJERCER POR SI MISMO Y LO HACE
ATRAVEZ DE SUS PADRES.

INCAPACIDAD DE DERECHO Y DE EJERCICIO.


La Incapacidad jurídica es la carencia de la aptitud para la realización del
ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo.

LA INCAPACIDAD DE DERECHO es cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un


derecho. Las personas humanas son capaces de derecho y solo dejan de serlo cuando la ley se los
prohíbe.

Fundamentos: La incapacidad de derecho está fundada en razones morales, pues las prohibiciones
recaen sobre actos que si se realizaran serian contrarios a la moral. En virtud de este fundamento,
cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la ley considera nulo dicho acto. La
incapacidad de derecho de una persona no puede ser suplida por la actuación o intermediación de otra,
ya que el fundamento reside en la protección del orden público

Entre sus caracteres encontramos que:

Se sustentan en razones de orden ético o moral;

1. No son susceptibles de remedio o subsanación, pues sería contradictorio de la prohibición legal


que se previera algún modo de eludirla
2. Se instituyen no para favorecer a la persona incapaz, sino en su contra; dan lugar a la nulidad
absoluta del acto
3. No es absoluta, es relativa: La prohibición se da en relación a un derecho determinado

Incapacidad de Ejercicio

Como hemos dicho anteriormente, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por si mismo los
derechos, pero hay ciertos casos donde la ley limita esa capacidad, y es cuando aparece la incapacidad
de hecho o de ejercicio, lo cual se realiza con el fin de proteger al incapaz, no permitiéndole ejercer por
si mismo sus derechos, si no por medio de su representante legal, ya sean sus padres, un tutor, un
curador, etc.

Anteriormente el código de velez establecía que la incapacidad de hecho o de ejercicio podía ser
absoluta (que era cuando se le prohibia ejercer todos sus derechos, como por ejemplo la persona por
nacer, y menores impúberes) o relativa (cuando tenia capacidad solo para determinados actos que las
leyes autori

zaban realizar, como por ejemplo a los menores adultos de 14 a 18 años). Actualmente en el nuevo C. C
y C., se suprimió la distinción entre incapacidad absoluta y relativa.

Fundamentos: El fundamento de las restricciones a la capacidad de ejercicio, es la falta de edad y grado


de madurez suficiente o la ineptitud psíquica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos, estos
son los casos de los menores de edad y las personas de capacidad restringida. En otros supuestos el
fundamento es la absoluta imposibilidad material de ejercer los derechos, en el caso de las personas por
nacer, o la imposibilidad de interactuar con el entorno y expresar su voluntad, como ser el caso de las
personas incapaces.

CARACTERES:
1. Se instituyen en razón de una ineptitud psíquica del sujeto para el pleno y libre ejercicio de sus
derechos
2. Se suplen por el representante, o con intervención de un asistente o un sistema de apoyos,
subsanándose así el impedimento
3. Persiguen un fin tuitivo de la persona sobre quien recae: es una medida de protección; dan lugar
a una nulidad relativa del acto. No obstante esa diferenciación, es dable destacar que las
incapacidades de ejercicio también deben interpretarse en forma restrictiva, ya que en caso de
duda se estará a favor de la capacidad. Asimismo, son susceptibles de gradación
FUNDAMENTOS DIFERENCIALES ENTRE AMBAS:

Diversos fundamentos.
 La incapacidad de ejercicio se establece en razón de ineptitud psíquica para ejercer sus derechos
 La incapacidad de derecho se establece en razón de orden ético o moral.
Diverso remedio

 La incapacidad de ejercicio se suple por representante o asistencia de apoyo, con el fin de


proteger al incapaz.
 La incapacidad de derecho, no se suple, si no que la ley prohíbe a una persona ser titular de derecho.
 Las incapacidades de ejercicio se rigen por el domicilio de las personas.
 las incapacidades de derecho se sujetan a la ley territorial.

2. Incapacidad de derecho: Carácter relativo. Casos. Carácter de su interpretación.

La incapacidad de derecho no es absoluta, siempre es relativa. Esto quiere decir que la prohibición de
ser titular de un derecho estará referida siempre a un derecho determinado, pero nunca a todos los
derechos.

El art 22 establece que la ley puede limitar o privar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o
actos jurídicos determinados, por lo tanto se concluye que no existen incapaces de derecho, sino
supuestos de incapacidades de derecho. Es decir que los casos de incapacidad de derecho son
excepcionales, están establecidos específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente,
esto significa que no se los puede extender a casos no previstos y que en caso de duda debe estarse a
favor de la capacidad. En el nuevo código civil y comercial las incapacidades de derecho están dispersas
a través de todo el ordenamiento jurídico, que han de ser estudiados con motivo de cada institución en
que aparecen, puesto que constituyen un aspecto de la regulación de la institución a la que se refieren,
como por ejemplo los impedimentos matrimoniales del art 403, las inhabilidades para contratar
previstas en los arts 1001 y 1002 y las disposiciones que impiden ser sucesores ante el fallecimiento a
una persona, enumeradas en el art 2482.

En general con las incapacidades de derecho se trata de proteger principios superiores, o sea de orden
publico y especialmente la moral y la buena fe. De allí entonces que las incapacidades no se establecen
en beneficio del incapaz, sino en su contra, para evitar incorrecciones en las que pudiera incurrir con
motivo del goce de ese derecho. El acto obrado en contra de una incapacidad de derecho habrá de ser
nulo de forma absoluta.

3. Incapacidad de ejercicio: Análisis del art 24 del C. C. y C. Distinción entre personas incapaces y con
capacidad para ciertos actos. Alcances de la representación legal. Carácter tuitivo de las
restricciones de la capacidad de ejercicio.

ANALISIS DEL ART 24. DISTINCION ENTRE PERSONAS INCAPACES Y CON CAPACIDAD PARA CIERTOS
ACTOS. ALCANCES DE LA REPRESENTACION LEGAL.

La capacidad de ejercicio es la aptitud para

ejercer por si mismo los derechos, pero hay ciertos casos donde la ley limita esa capacidad, y es ahí
cuando aparece la incapacidad de ejercicio, que es cuando la ley no le permite al individuo ejercer por si
mismo sus derechos, sino por medio de un representante legal, con el fin de proteger al incapaz.

El nuevo C. C. y C. suprimió la distinción entre incapacidad de ejercicio relativa o absoluta, y en el art 24


se establece quienes son incapaces de ejercer derechos por si mismos:

Art 24:”Personas incapaces de ejercicio”. Son incapaces de ejercicio:

a. La persona por nacer: Las personas por nacer son incapaces de ejercicio, ejercen sus derechos a
través de sus representantes legales (sus padres)
b. La persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente con el alcance
dispuesto en la sección 2 de este cap (los menores de edad): En lo que concierne a las personas
menores de edad, son consideradas incapaces de ejercicio y por ende sujetas a la representación
legal de sus padres o el tutor que les nombren. Ahora bien, el orenamiento jurídico prevé según
pautas de edad y grado de madurez, que podrá haber actos que realicen a través de sus
representantes legales, otros que ejerzan por si mismas bajo un régimen de asistencia y otros
que podrán ejercer libremente en virtud de la capacidad de ejercicio que el propio código les
reconoce.
c. La persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión:
Por su parte las personas declaradas incapaces judicialmente ejercerán sus derechos a través de
sus representantes legales, bajo el régimen de la curatela conforme al art 32 parrafo 4 y 101 inc
c) En cambio, las personas con capacidad restringida e inhabilitada ejercen su capacidad jurídica
con un sistema de apoyo (art 32 parrafo 2, 34 y 49) según los alcances establecidos en la
sentencia. De este modo, a diferencia de lo que ocurre con las personas por nacer, menores de
edad y declaradas incapaces -a quienes se les asigna un representante legal-, en los supuestos de
capacidad restringida o inhabilitación las personas serán "capaces" y, consecuentemente, no
tendrán un representante legal; y si bien el art. 101 inc. c) habilitaría a que en ciertas ocasiones
los apoyos que se les designen cumplan funciones de representación, tal representación se
ejercerá únicamente con relación a determinados actos. Por ende, cabe aclarar que las personas
con capacidad restringida y las inhabilitadas no son "incapaces", sino que son por regla capaces,
aunque con incapacidad para celebrar los actos especificados en la sentencia, de donde también
surgirá el régimen para su ejercicio.

DISTINCION DE LAS PERSONAS INCAPACES Y CON CAPACIDAD PARA CIERTOS ACTOS

LAS PERSONAS CON CAPACIDAD PARA CIERTOS: actos son aquellas que padecen una adicción o una
alternación mental prolongada o permanente, donde se estima que el ejercicio de la plena capacidad
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

LAS PERSONAS INCAPACES: son aquellas que se encuentran absolutamente imposibilitadas de


interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, y el sistema de apoyos resulte
ineficaz.

La diferencia entre ambas, es el alcance de la representación legal, las personas con capacidad para
ciertos actos conservan su capacidad, pero es restringida y el juez designa un sistema de apoyo en
función a las necesidades y circunstancias de la persona. En cambio, las personas incapaces serán
representadas por un curador, quien solo podrá reemplazar la voluntad del representado cuando el
ordenamiento jurídico no lo faculte a actuar por si mismo.

ALCANCES DE LA REPRESENTACION LEGAL

El art 100 sienta el principio general que establece que las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por si. El art 26 establece lo mismo respecto de los
menores. El art 101 establece quienes son los representantes de las personas por nacer, de los menores
de edad no emancipados, de las personas con capacidad restringida y de los incapaces. De las personas
por nacer, han de ser sus padres, de los menores de edad no emancipados, también serán sus padres o
en caso de no tenerlos, el representante legal será el tutor que se les designe. Las personas con
capacidad restringida (aquellas que padecen una adicción o una alternación mental permanente o
prolongada, de suficiente gravedad, siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes, art 32) conservaran su capacidad pero la sentencia
puede restringirla para determinados actos, en relación a los mismos el juez determinara un sistema de
apoyos necesarios, en función a las necesidades y circunstancias de la persona. El último párrafo del art
32 autoriza a declarar la incapacidad absoluta de la persona que se encuentre absolutamente
imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, y el sistema de apoyo resulte
ineficaz. En tal caso, el representante es el curador. La representación de los incapaces es legal, ya que
esta establecida por la ley, necesaria, ya que los actos deben contar con la intervención del
representante y dual, pues complementa su actuación con la del ministerio publico
Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los derechos que no pueden
ejercer por si. El representante solo podrá reemplazar la voluntad del representado cuando el
ordenamiento jurídico no lo faculte a actuar por si mismo.

En relación a los menores, los que cuenten con la edad y grado de madurez suficiente pueden realizar
todos los actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico.

En cuanto a las personas con capacidad restringida o incapaz, se busca favorecer la autonomía en la
toma de decisiones. El curador desplaza la voluntad del incapaz declarado tal solo cuando el juez opte
una interdicción de su capacidad conforme a las disposiciones del art 32. En los demás supuestos, el
sistema de apoyos asiste al restringido en su capacidad y solo podrá intervenir en los actos que el juez
disponga en su sentencia y con la modalidad de actuación que establezca ese decisorio

CARÁCTER TUITIVO DE LAS RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD DE EJERCICIO

Las restricciones a la capacidad, de conformidad con lo normado en los arts. 32, 34 y 48


del Código deben ser excepcionales y siempre en beneficio de la persona, lo que denota el carácter
tuitivo de las mismas y que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los
derechos y libertades, puesto que, en definitiva, de lo que se trata es de afectar lo menos posible la
autonomía personal, de modo que las decisiones que se adopten respondan a las preferencias de la
persona.

La jurisprudencia ha atribuido un carácter tuitivo a las restricciones a la capacidad de ejercicio y,


avanzando sobre las soluciones rígidas que preveía el Código sustituido, ha resuelto que "Las
incapacidades de hecho se instituyen en el interés mismo de la persona, pero dicha finalidad no se
cumple si no se gradúa la protección, en función de las particularidades propias del caso. Esta regla se
funda en que es tan pernicioso para el sujeto tutelarlo más allá de lo necesario -dado que con tal criterio
se le cercenaría incluso la posibilidad de realizar los actos que lo benefician-, como protegerlo
insuficientemente. Lo que corresponde es que el juez provea al afectado del sistema que más se adecue
a sus circunstancia personales y a su vida de relación

4. Menores de edad: el niño como sujeto de derecho. Protección integral de niños, niñas,
adolescentes. Menores de edad y adolescentes. Ejercicio de los derechos de la persona menor
de edad. Capacidad progresiva. Derechos reconocidos. Otras implicancias. Responsabilidad
parental y de la Autonomía de la voluntad. Representación legal. Actuación del ministerio
público. Sanción de los actos obrados con incapacidad. Persona menor de edad con título
profesional habilitante.
MENORES DE EDAD: EL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHO. PROTECCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS
ADOLESCENTES.

El nuevo paradigma de la Doctrina de la Protección Integral, posibilita reestructurar profundamente el


sentido de las legislaciones para la infancia, convirtiénd

olas en instrumentos eficaces de defensa y promoción de los derechos humanos particulares del menor,
en tanto, se produce una ruptura con la doctrina de la situación irregular, el niño pasa a ser considerado
sujeto activo de derechos. 
Sobre la base de esta nueva concepción, ha de entenderse al niño como titular de derechos subjetivos,
por tanto, ostenta la facultad moral y legal de poseer, de obrar y de exigir a los demás , un determinado
comportamiento para la satisfacción de sus intereses. Teniendo en cuenta esto, el niño ya no solo va a
tener capacidad de derecho sino también capacidad de hecho, en tanto tendrá potestad para poder
exigir de los demás un determinado comportamiento.

En el siglo XX, el concepto de niño comienza a ampliar su contenido, pasando de ser considerado como
mero objeto de propiedad a ocupar un lugar en el conjunto de los sujetos a quienes se les reconoce una
personalidad jurídica, lo cual les hace acreedores de unos derechos y deberes de unas obligaciones, por
cuanto la estimación del niño como sujeto de derecho es uno de los elementos de la Doctrina de
Protección Integral.

Ser sujeto de derechos es ser portador de derecho subjetivo, es decir, ostentar la facultad moral y legal
de poseer, de obrar y de exigir a los demás el comportamiento adecuado para la satisfacción de sus
intereses y el cumplimiento del fin individual y social. El menor es un sujeto especial de derecho que
necesita en gran medida representación legal de sus padres, tutores o del Estado, a falta de estos,
exigiendo su misma protección. Por lo tanto, el concepto de niño como sujeto de derechos y
obligaciones constituye el elemento básico y determinante de la noción “derechos del niño”. En este
momento, el niño pasa a ser una persona con necesidades, aspiraciones, deseos e intereses, 
convirtiéndose en titular de derechos y deberes.

En este sentido, la protección de la personalidad del menor exige el reconocimiento de un ámbito


propio de capacidad de acuerdo a su propio desarrollo y madurez, de modo que la capacidad general de
los menores además de ser por definición, de ámbito limitado, sería variable o flexible en función del
grado de desarrollo intelectivo, personal y social que psicológicamente corresponde a cada edad.
Es a partir de esta realidad, que nace la obligación de cada Estado de transformar esa capacidad natural
selectiva y cambiante en capacidad jurídica relevante a los efectos de lograr la materialización de la
doctrina de la protección integral.

MENORES DE EDAD Y ADOLESCENTES.


En el código de velez según la época a considerad se era menor de edad hasta los 22 años, luego hasta
los 21, y por ultimo hasta los 18. A la vez entre los menores se distinguía entre los menores impúberes
(de 0 a 14 años) que tenían incapacidad absoluta y los menores adultos (14 a 18) con capacidad relativa.

El nuevo código elimino estas distinciones entre menores impúberes y menores adultos, y entre
incapacidad absoluta y relativa.

Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años conforme al art 25. Es incapaz de ejercicio si
no tiene la edad y la madurez suficiente para realizar los actos que este código autoriza. En estos casos,
el menor actua por medio de sus representantes legales.

Adolescentes son los menores que cumplieron 13 años, es decir que se es adolescente desde los 13
hasta los 18 años conforme al art 25.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA MENOR DE EDAD

Art 26: “Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad”. La persona menor de edad ejerce sus
derechos a través de sus representantes legales, no obstante , la que cuenta con edad y grado de
madurez suficiente puede ejercer por si los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En
situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oida en todo proceso judicial que lne concierne
asi como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16
años tiene aptitud para decidir por si respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni
comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de
tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o esta en riesgo la integridad o la vida, el
adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores: El conflicto entre
ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión medica respecto a
las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años el adolescente es
considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
El nuevo código siguiendo las ideas de la convención de los derechos del niño y otras normas
internacionales, estableció un sistema de adquisición de la capacidad de ejercicio en forma gradual y
flexible, que toma en cuenta la edad y el grado de madurez del menor. Así se puede diferenciar

a. Menores que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente: no pueden ejercer por si
mismos sus derechos y solo pueden hacerlo por medio de sus representantes legales (padres,
tutores, según el caso)
b. Menores que cuentan con edad y grado de madurez suficiente: Podrán ejercer por si mismos los
actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.

En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada.

Todo menor tiene derecho a ser oído en procesos judiciales que le conciernen y participar en las
decisiones sobre su persona. Esto constituye una adecuación normativa a la convención de los derechos
del niño.

En cuanto a la decisión del adolescente en los tratamientos médicos, hay que distinguir si el menor
cumplió o no los 16 años de edad.

a. Adolescentes entre los 13 y 16:


1. Respecto a someterse a tratamientos no invasivos ni que comprometan su salud o
provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física, se presume que goza de aptitud
para decidir por si.
2. Respecto a someterse a tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o esta
en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento pero con la
asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el
interés superior del menor, sobre la base de la opinión medica respecto a las consecuencias
de la realización o no del acto.
b. Adolescentes a partir de los 16 años: Es considerado como un adulto para las decisiones atinentes
al cuidado de su propio cuerpo.

CAPACIDAD PROGRESIVA

Si bien en el sistema anterior los menores impúberes eran incapaces de hecho absoluto y los menores
púberes incapaces de hecho relativos, se les reconoció una ampliación paulatina (progresiva) de su
capacidad, facultándolos a realizar ciertos actos por si solos o con la asistencia de sus padres o tutor.
Con posterioridad la ley 17711, al reformar el código Civil incorporo la habilitación de edad y reconoció
capacidad a los menores que hubieran adquirido título habilitante para el ejercicio de una profesión u
oficio.

Todos estos actos estaban vinculados con la ampliación de la capacidad para realizar actos
patrimoniales, pero nuestra legislación fue ocupándose de la aptitud de los incapaces para ejercer su
capacidad de forma progresiva en aspectos relacionados a su persona y sus derechos personalísimos.

DERECHOS RECONOCIDOS OTRAS IMPLICACIAS

Sobre la base de esta nueva concepción, ha de entenderse al niño como titular de derechos subjetivos,
por tanto, ostenta la facultad moral y legal de poseer, de obrar y de exigir a los demás, un determinado
comportamiento para la satisfacción de sus intereses. Teniendo en cuenta esto, el niño ya no solo va a
tener capacidad de derecho sino también capacidad de hecho, en tanto tendrá potestad para poder
exigir de los demás un determinado comportamiento.

El art. 75 inc 23 de la Constitución Nacional impone al Congreso de la Nación: “Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Hoy los derechos de los menores encuentran su fuente, en primer lugar, en la Constitución Nacional que ha incorporado,
desde la reforma de 1994 la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989 y que nuestro país la ratifico por ley 23.849 el 16 de octubre de 1990.

También el Pacto de San José de Costa Rica también prescribe en su art 19: “Todo Niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

También debemos mencionar la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26061 de
2005 que sostiene la aplicación obligatoria, dentro de las condiciones de su vigencia de la Convención de los Derechos del
Niño.

El art 26 del CCyC le permite el ejercicio de derechos sobre su propio cuerpo y que se refieren a tratamientos médicos sobre
los cuales puede decidir, haciéndose una distinción entre aquellos menores que tienen entre 13 años y 16 años /adolescentes
y los que tienen entre 16 y 18 años (que son adolescentes calificados como adultos para este tipo de decisiones)

Los primeros pueden decidir sobre tratamientos médicos que no resulten invasivos que comprometan su salud o se ponga en
riesgo su integridad o la vida. Los adolescentes tienen que prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores.

Podemos definir al tratamiento médico como un conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.

Los tratamientos no invasivos (a-traumáticos o incruentos) son aquellos que no involucran instrumentos que rompen la piel o
penetran físicamente en el cuerpo.
A partir de los 16 años el adolescente es considerado adulto en las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo pero dentro
del marco que la ley determina. Así por ejemplo, la ley 24 193 en su art 15, establece que solo podrán ser donantes de
órganos las personas mayores de edad.

También los arts 64 y 66 establecen que el menor con edad y grado de madurez suficiente se puede agregar el apellido del
otro progenitor y también un menor que carezca de apellido inscripto puede pedir que se lo inscriba con el que está usando
en el juicio de adopción.

El art 645 establece una serie de actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Se trata de actos que
refieren a aspectos esenciales de su persona que sin perjuicio de la autorización de ambos padres, debe contar con el
consentimiento del menor si tiene mas de 13 años (adolescente) como el ingreso a comunidades religiosas, fuerzas armadas
o de seguridad, la salida del país y el cambio de residencia permanente en el extranjero.

El adolescente debe prestar la conformidad para los contratos que su padre haga a fin de que preste algún servicio o aprenda
un oficio (art. 682).

También se determina que los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana se presumen realizados con la conformidad de
los progenitores (art 684).

Tiene derecho a que los progenitores le provean de recursos de subsistencia hasta que el hijo alcance la edad de 25 años, si la
prosecución de estudios o preparación profesional de un arte y oficio, le impide al hijo proveerse de los medios necesarios
para sostenerse.

RESPONSABILIDAD PARENTAL Y AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

ARTICULO 638.- LA RESPONSABILIDAD PARENTAL es el conjunto de deberes y derechos que


corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y
formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
-Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios:
a) el interés superior del niño;

b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A
mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los
hijos;
c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez.

La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores


sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea
menor de edad y no se haya emancipado.
La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios:

a) el interés superior del niño;

b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A
mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los
hijos;

c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez.

A medida que el niño crece, adquiere discernimiento para comprender el sentido de sus acciones, y, al
mismo tiempo, ello implica darle la posibilidad de ejercer y defender sus derechos, siendo así partícipe
directo de su propio proceso de desarrollo y madurez.

En suma, la noción de autonomía progresiva no está sujeta a una edad cronológica determinada, sino
que habrá que verificar en cada caso el discernimiento del niño, su madurez intelectual, psicológica y el
suficiente entendimiento. A la vez, se debe tener en cuenta el tipo de acto o hecho de que se trate para
analizar, en cada caso, la edad y grado de madurez que se necesita para la efectiva comprensión de la
situación planteada, y así si se cuenta con la autonomía adecuada para ejercer por sí determinados
derechos.

De ahí que la autonomía progresiva no debe interpretarse como un proceso gradual de aumento de la
intensidad de los derechos sólo teniéndose en cuenta la edad. Como expresa Alessandro Baratta, no hay
edad del niño y no hay ámbito institucional o informal de las relaciones niños-adultos en el cual la
vigencia del principio normativo sea menos intensa.

Así, el Código reconoce que es tan dañino o violatorio al principio del interés superior del niño impedir el
ejercicio de derechos de manera autónoma por parte de los hijos cuando ellos están en condiciones de
hacerlo como, la inversa, habilitarlos a decidir por sí cuando no se encuentran preparados para ello.

En miras al interés de los hijos, la responsabilidad de los padres debe evolucionar partiendo de tener
un total protagonismo en la decisión sobre los hijos a una mera facultad de supervisión, toda vez que
aquéllas tienen como objetivo último facilitarle a los hijos el pasaje hacia una completa
autodeterminación.

La representación, asistencia y cooperación constituyen tres figuras graduales en función del desarrollo
del niño. La representación sustituye la voluntad del niño, la asistencia acompaña su voluntad,
prestando una conformidad o asentimiento y, finalmente, en la última figura, la decisión la toma el niño,
asentado en la contención y apoyo de sus representantes.

REPRESENTACION LEGAL:

 ES QUIEN ACTUA EN VOLUNTAD DE OTRA PERSONA, POR ENDE, TODOS LOS EFECTOS RECAEN
EN EL , COMO SI EL HUBIERA EJERCIDO.

El representante es quien actua su voluntad en nombre y por cuenta de otra persona, en virtud de una
facultad apropiada y suficiente de tal modo que los efectos que se producen directa e inmediatamente
recaen en el representado, como si el mismo hubiese otorgado el acto. La representación legal es
aquella que se impone en los casos que la ley determina, es decir cuando resulta de una regla del
derecho, es lo que ocurre por ejemplo con los tutores o curadores. En estricto sentido el representante
legal sustituye la persona del representado. No es la voluntad de esta, sino la de aquel la que cuenta. Sin
embargo el código flexibiliza esta regla en numerosas disposiciones.

El art 101 establece la enumeración de representantes. Son representantes:

a. De las personas por nacer, sus padres


b. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres, o el tutor que se designe
c. De las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados, cuando conforme a la
sentencia, estos tengan representación para determinados actos. (Art 102: Asistencia. Las
personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en
la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.)
d. De las personas incapaces, el curador

ACTUACION DEL MINISTERIO PÚBLICO

El ministerio público es el conjunto de órganos estatales que tienen como misión la representación y
defensa de los intereses de la sociedad y del estado frente al poder judicial. Es un órgano independiente
con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las
demás autoridades de la Republica. Está integrada por un procurador general de la nación y por un
defensor general de la nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de
inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Cada provincia organiza su ministerio
público.

Se denomina MINISTERIO PUBLICO al conjunto de órganos estatales que tienen como fin la
representación y degensa de los intereses de la sociedad y del Estado frente al Poder Judicial.
Es una institución separado del Poder Judicial pero que cumple su actividad junto con este ultimo.

Está contemplado en el art 120 de la Constitución Nacional: que sostiene que es un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.

Está reglamentado por la ley 24.946.

El art 103 establece que la actuación del Ministerio Publico respecto de personas menores de edad,
incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema
de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

La actuación es complementaria en todos los procesos en que se encuentren involucrados los intereses
de menores de edad, incapaces y con capacidad restringida.

La actuación es principal en los casos siguientes

a) cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los
representantes,

b) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes y

c) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

También el mismo art permite la actuación extrajudicial en caso de ausencia. Carencia o inacción de los
representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.

SANCION DE LOS ACTOS OBRADOS CON


INCAPACIDAD
Sanción de los actos obrados con incapacidad de derecho: En general con las incapacidades de derecho
se protegen principios de orden público, y especialmente la moral y la buena fe. De allí entonces que las
incapacidades de derecho no se establecen en beneficio del incapaz, sino en su contra con el fin de
evitar incorrecciones en las que pudiera incurrir con motivo del goce de ese derecho, por lo tanto, el
acto obrado en contra de una capacidad de derecho produce una ineficacia, es decir, una nulidad
absoluta, de forma tal que el acto no podrá ser confirmado a fin de preservar de tal manera el
fundamento y la finalidad en que se asienta esta incapacidad.
Sanción de los actos obrados con incapacidad de ejercicio: El legislador declara a la persona incapaz o le
restringe su capacidad a fin de protegerla en el ejercicio de sus derechos patrimoniales, o ayudarla en la
toma de decisiones referidas al ejercicio de sus derechos personalisimos. Como la finalidad es tuitiva del
incapaz, la sanción de la ley ha de tener un rigor menor que el que anteriormente vimos en una
incapacidad de derecho, por ello el acto obrado por un incapaz de hecho es de nulidad relativa. Esta
solución resulta razonable ya que la incapacidad está establecida en protección del incapaz de ejercicio,
por lo tanto el acto que resulte beneficioso podrá ser confirmado por su representante legal o por el
mismo.

PERSONA MENOR DE EDAD CON TITULO PROFESIONAL


HABILITANTE
La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede
ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición
de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por
cuestiones vinculadas a ella. Art. 30

Cesación de la incapacidad de los menores: Mayoría de edad. Emancipación por matrimonio: Capacidad
para contraer matrimonio. Actos prohibidos a las personas emancipadas. Actos sujetos a autorización
judicial. Sanción a los actos obrados en violación a la prohibición del art 28 del C. C. y C.

CESACION DE LA INCAPACIDAD DE LOS MENORES. MAYORIA


DE EDAD
La representación de los menores por sus padres o tutores cesa al llegar al menor la mayoría de edad
(art. 25) o por la emancipación (art 27)

La mayoría de edad hace cesar el régimen de representación enunciado por los arts 26, 100, 101, y el
ejercicio de la responsabilidad parental art 699. En el supuesto de los incapaces o personas con
capacidad restringida, la representación del curador del incapaz o la asistencia de quienes ejerzan
funciones de apoyo, cesan por la muerte de sus representados o sus asistidos. Fuera de ese supuesto, el
cese requerirá del procedimiento judicial previsto en el art 47.

EMANCIPACIO
POR MATRIMONIO.
La emancipación es el medio en virtud de la cual los menores pueden adquirir plena capacidad aun
antes de llegar a la mayoría de edad. La emancipación por matrimonio se produce cuando el menor de
edad se casa.

La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. Dado que la
edad legal para contraer matrimonio es a los 18 años conforme el art 403, pero para poder casarse
antes de esa edad el menor necesita autorización de sus representantes legales o del juez, conforme al
art 404.

a. Si tiene menos de 16 años necesita autorización judicial


b. Si tiene más de 16 años le basta con la autorización de sus representantes legales. A falta de esta,
puede pedir autorización judicial.

Sin embargo, si logra casarse sin autorización igual la emancipación subsiste para el cónyuge de buena
fe, conforme al art 27

Al emanciparse el menor deja de estar bajo la responsabilidad parental de los padres y pasa a gozar de
plena capacidad de ejercicio, pero con las limitaciones previstas en el código, el cual establece que actos
no pueden realizar y cuales requieren autorización.

Art 27: “Emancipación”. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona
menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones
previstas en este código. La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la
emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la
sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula
de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de
su exigibilidad.

CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO

Art 403. “Edad nupcial”. La edad para contraer matrimonio es la de 18 años..

ACTOS PROHIBIDOS A LAS PERSONAS EMANCIPADAS


Art 28: “Actos prohibidos a la persona emancipada”. La persona emancipada No puede ni con
autorización judicial.

 aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito.( liquidación )


 hacer donación de bienes que recibido a título gratuito.
 afianzar obligaciones.( NO PUEDE SE FIRMADO)
*Puede donar los adquidos a titulo onoroso.

ACTOS SUJETOS A AUTORIZACION JUDICIAL

Art 29: El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título
gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

Los bienes recibidos a título gratuito no pueden ser donados ni siquiera con autorización judicial, pero si
los puede vender si cuenta con la autorización del juez. El juez dará la autorización para disponer si el
acto es:

a. Necesario para el emancipado


b. Evidentemente ventajoso para el emancipado

La emancipación no es estrictamente igual a la mayoría de edad, por ello si alguien le debe algo al
menor de edad con una cláusula de que el menor no podrá percibirlo hasta alcanzar la mayoría de edad,
la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de si exigibilidad.

SANCION A LOS ACTOS OBRADOS EN VIOLAICION DEL ART. 28 DEL C. C. Y C.

Si bien, en principio, la persona menor de edad que contrae matrimonio queda emancipada y pasa a
gozar de plena capacidad de ejercicio (art. 27), encuentra una primera limitación en lo normado en este
artículo a través de una serie de prohibiciones no dispensables por autorización judicial.
En efecto, el inciso a) prevé que si la persona menor de edad emancipada se encontraba bajo tutela, no
podrá prestar conformidad con la gestión desarrollada por su tutor -o tutores, si fueran más de uno (art.
1051 y con el saldo que resulte de ella. Ello así, sin perjuicio de que el tutor pueda pedir la aprobación
judicial de las cuentas de la tutela, con intervención del Ministerio Público (art. 131).
Asimismo, si bien la persona emancipada, en principio, puede realizar donaciones (art. 1548), el inciso b)
de la norma en comentario establece que no podrá hacerlo respecto de aquellos bienes que hubiere
recibido a título gratuito. La prohibición es extensiva a la cesión gratuita de derechos recibidos a título
gratuito, de conformidad con la remisión legal que efectúa el art. 1614.

Finalmente, según el inc. c) tampoco podrá otorgar fianzas. Cabe aclarar que la norma es genérica y no
realiza distinciones, de modo que la persona emancipada no puede afianzar obligaciones de terceros,
para lo cual no se deberá distinguir según si los bienes comprometidos fueron adquiridos a título
gratuito u oneroso.

Esta prohibición constituye, a su vez, un límite a la capacidad reconocida a la persona emancipada en el


art.23 para realizar actos de disposición.

2. Sanciones Si la persona emancipada otorgara cualquiera de los actos enumerados en la norma, ese
acto sería nulo de nulidad relativa, ya que lo que se pretende proteger en este caso es el interés
particular de la persona menor de edad (art. 386), que es quien puede solicitarla (art. 388). Por lo tanto,
el acto podría ser confirmado de acuerdo a lo normado en el art. 393

Unidad 7
Restricciones a la capacidad
1. Reglas generales. Salud mental y derechos humanos

Es toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de una persona (Sea persona con capacidad
restringida o persona con incapacidad) se deben observar las reglas generales que establece el art 31 del
nuevo código civil y comercial. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes
reglas generales:

a. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre


internada en un establecimiento asistencial
b. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de
la persona
c. }
d. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en
el proceso judicial (esto significa que el tratamiento y la evaluación de la persona deben ser
abordadas por medio de distintas disciplinas, como por ejemplo, psicología, psiquiatría, trabajo
social, enfermería, terapia ocupacional, etc. Y no a través de una sola de ellas)
e. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para
su comprensión
f. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser
proporcionada por el estado si carece de medios.
g. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS

El dictado de la LSM (LEY DE SALUD MENTAL) , no fue un suceso casual, sino el resultado del impacto de
la doctrina de los derechos humanos en su aplicación a las cuestiones vinculadas a la capacidad jurídica
de las personas mayores de edad. En efecto, nuestro país se hallaba comprometido por la aprobación de
dos convenciones internacionales que obligaban a modificar el escenario existente en materia de
capacidad jurídica y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad: la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad —ley 25.280— y, más ampliamente en el escenario de Naciones Unidas y con impacto
universal, la CDPD —ley 26.378—. Esta última Convención ha recibido recientemente rango
constitucional y ambos instrumentos ostentan jerarquía superior a las leyes (art. 31 CN), lo que obliga al
Estado, en el marco del control de convencionalidad, a contrastar la vigencia de sus normas —tanto de
fondo como procedimentales— con los nuevos paradigmas contenidos en estos documentos y otros del
derecho internacional en la materia.

La CdPd (CONVENCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD) se constituye como el


primer tratado de consenso universal que importa la especificación concreta de los derechos de las
personas con discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, que adopta el modelo social de
la discapacidad. Este modelo importa un giro trascendental en la condición de las personas con
discapacidad ya que deja de considerarlas portadoras de una patología que las “discapacita” y ubica “el
problema” en el escenario social, inadecuadamente preparado para el pleno desarrollo de la persona
con discapacidad.
Como decíamos, en el año 2010 nuestro país dicta la LSM, que rige las intervenciones estatales y
sociales, públicas y privadas, en materia de derecho a la salud en dicha área. El objetivo de la ley es el
aseguramiento del “… derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce
de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio
nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2. Persona con capacidad restringida: Concepto (Art. 32). Criterios receptados para su declaración.
Presupuestos: Intrínseco: Sujeto normativo y extrínseco (art 32 párrafo 1)

PERSONA CON CAPACIDAD RESTRINGIDA. CONCEPTO. CRITERIOS RECEPTADOS PARA SU


DECLARACION.

La persona con capacidad restringida es aquella que por padecer una adicción, como por ejemplo la
embriaguez habitual, o el consumo de drogas, o alteración mental (demencia, manías parciales, etc)
permanente, o prolongada, de suficiente gravedad, en el cual se considera que el ejercicio de plena
capacidad puede dañar a su persona o a sus bienes, 3ro.

El juez puede restringirle la capacidad para ejercitar por si mismo determinados actos y designarle los
apoyos necesarios para que lo asistan en la toma de decisiones.

Se trata de una persona capaz a la cual se le restringe la capacidad para realizar por si mismo algunos
actos. Debe ser mayor de 13 años, porque el menor de esa edad ya tiene incapacidad y tiene un
representante legal. Es una incapacidad relativa, porque se refiere solo a la incapacidad para ejercitar
por si mismo determinados actos.

PRESUPUESTOS: INTRINSECO: SUJETO NORMATIVO Y EXTRINSECO.

Los requisitos para que proceda la restricción de la capacidad están establecidos en el art 32 primer
párrafo, y son los siguientes:

a) que la persona sea mayor de 13 años.

El CCyC establece que las restricciones a la capacidad solo proceden desde que la persona es
adolescente, los menores que no han alcanzado esa edad no pueden ver restringida su capacidad pues
son incapaces y por regla general ejercen sus derechos a través de los representantes (art 26 primer
párrafo).

b) padecer una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad.

El Código establece que lo primero que hay que acreditar para restringir la capacidad es que la persona
sufra una adicción (a las drogas por ejemplo) o que padezca de una enfermedad mental de suficiente
gravedad.

Esa enfermedad mental no debe ser pasajera o transitoria, ya que una afección aislada o transitoria
nunca podrá dar lugar aun cuando esa circunstancia ocasione una internación.

c) que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes.

1. Incapacidad: Carácter excepcional. Criterio para su declaración. Efectos. Fundamento y propósito.

INCAPACIDAD: CARÁCTER EXCEPCIONAL.

El código distingue entre personas con capacidad restringida y personas incapaces. En el ultimo párrafo
del art 32 se establece que “por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente
imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o
formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y
designar un curador.”

CRITERIO PARA SU DECLARACION

Para que el juez pueda declarar la incapacidad de la persona, deben cumplirse los siguientes dos
requisitos

a. Que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y


expresar su voluntad por algún modo, medio o formato adecuado
b. Y que el sistema de apoyos resulte ineficaz.

En dicho caso, el juez puede declarar su incapacidad y designarle un curador. Se trata de un incapaz
absoluto. Las personas que pueden solicitar la declaración de incapacidad son, el propio interesado, el
conyugue, el conviviente, los parientes dentro del cuarto grado y el ministerio público.

EFECTOS
La declaración de incapacidad no es un castigo sino la mejor tutela(defensa) que el derecho puede
otorgarle a una persona, a quien además se le brinda la posibilidad de dejar directivas medicas en
previsión de su propia incapacidad.

El juez tiene que establecer claramente en la sentencia cuales son los actos que no podrá realizar por si
solo y quien Se encuentre restringido en su capacidad, cualquier otro acto jurídico no mencionado en la
sentencia es ejercido válidamente por el implicado

FUNDAMENTO Y PROPOSITO

Los fundamentos:

 la falta de edad y grado de madurez suficiente o la ineptitud psíquica del sujeto para el pleno
ejercicio de sus derechos.

El fundamento de las restricciones a la capacidad de ejercicio es la falta de edad y grado de madurez


suficiente o la ineptitud psíquica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos, estos son los casos
de los menores de edad y las personas de capacidad restringida. En otros supuestos el fundamento es la
absoluta imposibilidad material de ejercer los derechos (personas por nacer) o la imposibilidad de
interactuar con su entorno y expresar su voluntad (personas incapaces).

 Debemos destacar que la ley 26994 no ha modificado el art 12 del código penal, en donde el
fundamento de la r
 estricción es la falta de libertad física del sujeto condenado.

El legislador frente a tales circunstancias, declara a la persona incapaz o le restringe en su capacidad a


fin de protegerla en el ejercicio de sus derechos patrimoniales o ayudarla en la toma de decisiones
referidas al ejercicio de sus derechos personalísimos.

Como la finalidad es tuitiva del incapaz, por ello, el acto obrado por un incapaz de hecho es de nulidad
relativa. Resulta razonable tal solución, habida cuenta de que estando establecida la incapacidad en
protección del incapaz de ejercicio, nada impide que resultándole el acto beneficioso, este sea
confirmado por su representante leal o por el mismo.
2. Medios de protección de los sujetos afectados en su capacidad de ejercicio: Representación.
Asistencia. Apoyos. Curatela. Actuación del ministerio público. Modalidad de actuación y
condiciones de validez.

MEDIOS DE PROTECCION DE LOS SUJETOS AFECTADOS EN SU


CAPACIDAD DE EJERCICIO.
REPRESENTACION: La representación es aquella que tiene como fin superar las restricciones a la
capacidad de ejercicio de que adolecen algunas personas, en esta institución se reemplaza la voluntad
del representado (por ejemplo, el padre decide por el hijo menor).

El art 24, establece quienes no pueden ejercer por si mismos sus derechos: La persona por nacer, la
persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por
sentencia judicial.

El art 100 sienta el principio general de que las personas incapaces ejercen por medio de sus
representantes los derechos que no pueden ejercer por si.

El art 101 establece quienes son los representantes de esas personas:

a. De las personas por nacer: Sus padres.


b. De las personas menores de edad no emancipadas: Sus padres. Si faltan los padres, o ambos son
incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor
que se les designe.
c. De la persona declarada incapaz por sentencia judicial: Si es persona con capacidad restringida,
serán sus representantes el o los apoyos designados. De la persona declarada incapaz, el curador
que se les nombre.

La representación de los incapaces es legal, ya que es impuesta por la ley, es necesaria para la
protección de la persona y bienes del incapaz, es dual, ya que la actuación de representante se
complementa con la actuación del ministerio publico en el ámbito judicial y extrajudicial y controlada, ya
que hay actos del representante legal que se encuentran bajo control judicial.

ASISTENCIA
Este instituto tiene como fin superar las restricciones a la capacidad de ejercicio de que adolecen
algunas personas. En la misma solo se asiste, es decir que se brinda ayuda a la persona con algún
padecimiento para que tome la mejor decisión. El apoyo no debe anular la voluntad del protegido, debe
tener como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la
manifestación de la voluntad de la persona protegida. La persona designada como apoyo solo podrá
representar al incapaz en determinados actos cuando asi se disponga en la sentencia.

Art 102. Asistencia: Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los
apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.

APOYOS
El art 43 del código aclara que se debe entender por apoyo a cualquier medida de carácter judicial o
extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona,
administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. El segundo párrafo del art 43 establece que
su función será la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la
manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus efectos.

El sistema de apoyos no remplaza la voluntad del protegido, sino que, por el contrario, respeta la
voluntad, los deseos y preferencias del protegido, asistiéndolo para que tome la mejor decisión.

CURATELA
La curatela es la institución destinada a proteger a la persona y bienes del que ha sido declarado
judicialmente incapaz, y que esta fundamentalmente orientada a que la persona protegida recupere su
salud.

Tutela y curatela tienen gran similitud, ya que ambos institutos están destinados a la protección de la
persona y sus bienes, diferenciándose básicamente por el sujeto, que en la curatela es una persona
mayor declarada incapaz. Dada esta similitud la curatela se rige por las reglas de la tutela, salvo lo
establecido específicamente para la curatela.

Art 138 Normas aplicables. La curatela se rige por las reglas de la tutela no modificadas en esta sección.
La principal función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de la persona incapaz y tratar de
que recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas
preferentemente a ese fin.
La función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes del incapaz y tratar de que este recupere
su salud, por ello la renta de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a
ese fin. Los curadores de acuerdo al art 139 pueden ser: La persona que haya designado el propio
protegido, la persona que haya designado los padres, o a falta de estos, el juez puede nombrar al
cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres, o hermanos de la persona a proteger,
según quien tenga mayor aptitud. La tutela finaliza por muerte del protegido, incapacidad, remoción o
renuncia del curador.

La tutela y la curatela son dos instituciones que están ligados al derecho de familia, pero hoy se
encuentran regulados en el libro primero que se ocupa de la Parte General del CCyC.

La tutela ya no tiene por finalidad gobernar la persona y los bienes del menor de edad que no tuviera
padres que pudieren ejercer la responsabilidad parental, como lo era en el régimen anterior, hoy el
nuevo art 104 pone énfasis en una función de protección integral de la persona y bienes del niño, niña y
adolescente que carezca de persona que ejerza la responsabilidad parental.

En materia de curatela se aplican las reglas de la tutela que no estén modificadas específicamente en los
arts. 138 a 140.

La función del curador será optimizar las condiciones de vida de la persona protegida, orientando su
actividad hacia la recuperación. En ese sentido, las rentas de los bienes de la persona protegida deben
ser destinadas a ese fin. La curatela puede ser ejercida en forma unipersonal o conjunta.

Según el art 139 toda persona capaz puede designar mediante una directiva anticipada, quien ejercerá
su curatela en el marco de las directivas anticipadas. También los padres pueden designar curadores y
apoyos de los hijos incapaces o con capacidad restringida. A falta de estas previsiones, el juez puede
nombrar como tutor al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, hijos, padres o hermanos de la
persona a proteger, según idoneidad moral, económica y mayor aptitud.

El art. 140 dispone que el curador de la persona incapaz es tutor de los hijos menores de este, pudiendo
otorgarse por el juez, la guarda a un tercero, designándolo tutor de los hijos, para que lo represente en
asuntos patrimoniales.

ACTUACION DEL MINISTERIO PÚBLICO

Respecto a menores, incapaces o con capacidad restringida y aquellas cuyo ejercicio de capacidad
requiere un sistema de apoyo que puede darse en el ámbito judicial o extrajudicial (conf. Art. 103).
-En el ámbito judicial, puede ser complementaria o principal:
a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentra involucrado intereses de personas
menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad
relativa del acto.

b) Es principal:

i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los
representantes;
ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes;
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.
-En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Publico actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los
representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.

3. Declaración de incapacidad o capacidad restringida: Requisitos de fondo y de forma.


Procedimiento. Internación. Actos anteriores y posteriores a la declaración de incapacidad.
Persona fallecida. Cesacion de la incapacidad. Cosa juzgada.

DECLARACION DE INCAPACIDAD O CAPACIDAD RESTRINGIDA-


PROCEDIMIENTO
El proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida puede ser iniciado por los legitimados
del art 33 (el propio interesado, el cónyuge no separado y el conviviente, los parientes dentro del cuarto
grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo grado y el ministerio público), aportando toda clase de
pruebas para acreditar los hechos invocados.

Incluso el propio interesado puede iniciarlo ante el juez competente, que es el de su domicilio o el del
lugar de su internación. El interesado es parte del proceso y puede aportar todas las pruebas que hagan
a su defensa, y en caso de haber comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que lo
represente y le preste asistencia letrada en el juicio.

Durante el proceso el juez debe ordenar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos
patrimoniales y personales de la persona, indicando que actos requieren la asistencia de uno o varios
apoyos y cuales la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas
que actúen con funciones específicas según el caso.

Antes de dictar la resolución, el juez tiene la obligación de tomar contacto con la persona, debiendo
entrevistar personalmente al interesado. El ministerio público y al menos un letrado que preste
asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias.
LA SENTENCIA.

El art 37 deja en claro cuáles son las cuestiones sobre las que debe pronunciarse la sentencia: La
sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se
sigue el proceso.

a. Diagnóstico y pronostico
b. Época en que la situación se manifestó
c. Recursos personales, familiares y sociales existentes
d.
e. Régimen de la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse
es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario

La sentencia además debe determinar la extensión y alcance de la restricción, especificar las funciones y
actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible y
designar una o más personas de apoyo o curadores y señalar las condiciones de validez de los actos
específicos sujetos a la restricción, indicando las personas intervinientes y la modalidad de la actuación.
En cuanto al dictamen interdisciplinario es imprescindible las evaluaciones de distintos profesionales,
como ser médicos, psiquiatras, psicólogos, etc.)

La sentencia puede rechazar el pedido, restringir la capacidad, o declarar la incapacidad.

Esta debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas, y se debe dejar
constancia al margen del acta de nacimiento. Si desaparecen las restricciones se procede la inmediata
cancelación registral.

INTERNACION
La internación consiste en que la persona quede recluida o alojada dia y noche en un establecimiento de
salud bajo el control de las autoridades del mismo, sea para hacerle un examen médico o como medida
de prevención para evitar que la persona se dañe a si misma o dañe a terceros.

La internación es voluntaria cuando es decisión del propio afectado, el cual expresa su consentimiento
libremente y por escrito para quedarse en el establecimiento, en cambio, la internación es involuntaria
cuando el afectado, por alguna causa no ha dado su consentimiento. A estas internaciones sin
consentimiento se refiere el nuevo código civil y comercial y las regula a través del art 41 y 42
estableciendo reglas mínimas que se deben cumplir en caso de internación sin consentimiento de la
persona.

Las reglas mínimas para la internación sin consentimiento son:

a. Debe estar fundad en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en


el art. 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos
restrictiva de su libertad
b. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la
persona protegida o para terceros.
c. Es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo mas breve posible,
debe ser supervisada periódicamente.
d. Debe garantizarse el debido porceso, el control judicial inmediato, el derecho de defensa
mediante asistencia jurídica
e. La sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración, y la periodicidad
de la revisión.

El art 42 establece que la autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no
admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para si o para terceros a un
centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con
los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios
públicos de salud deben prestar auxilio inmediato.

Como medida de prevención se contempla el traslado de una persona a un centro de salud para su
evaluación y eventual internación. Debe tratarse de una persona cuyo estado no admita demoras por
exigir riesgo cierto e inminente de causar daños a si mismo o a terceros. El art 42 autoriza a la autoridad
pública a ordenar el traslado

ACTOS ANTERIORES Y POSTERIORES A LA DELCARACION DE INCAPACIDAD


Actos posteriores a la inscripción de sentencia. Los actos de la persona incapaz o con capacidad
restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia, realizados con posterioridad a su inscripción en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, son nulos, conf. Al art. 44.
Actos anteriores a la inscripción de sentencia. Los actos realizados con anterioridad a la inscripción son
válidos. Sin embargo pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad
restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:

A. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto


B. Quien contrato con él era de mala fe
C. El acto es a título gratuito.

PERSONA FALLECIDA
Persona fallecida. Luego del fallecimiento de la persona protegida, los actos entre vivos anteriores a la
inscripción de la sentencia, no pueden impugnarse, excepto en los siguientes supuestos

a. Que la enfermedad mental resulte del acto mismo


b. Que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de
incapacidad o capacidad restringida
c. Que el acto sea a título gratuito
d. O que se pruebe que quien contrato con dicha persona actuó de mala fe.

CESACION DE LA INCAPACIDAD
El art 47 del código civil y comercial regula el procedimiento para que el juez haga cesar la incapacidad o
las restricciones a la capacidad de la persona:

Art 47: “Procedimiento para el cese”. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe
decretarse por el juez que la declaro, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme
a las pautas del art. 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no
es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por si o con la asistencia
de su curador o apoyo.

Si desaparecen o se modifican las causas que permitieron decretar la declaración de incapacidad o


restricciones a la capacidad, se debe promover un nuevo proceso, solicitando la rehabilitación o cese de
dichas restricciones.

Se pide ante el mismo juez que decreto las restricciones. Lo pueden solicitar

a. Los legitimados del art 33


b. El curador de la persona
c. O quienes hayan sido designados para brindar asistencia de apoyo a la persona.

Antes de decidir sobre el cese de las restricciones es necesario un nuevo examen interdisciplinario que
dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Ante el pedido, el juez puede:

a. Mantener las restricciones


b. Modificar las restricciones, es decir, ampliarlas o disminuirlas (por ejemplo, en el caso de una
persona declarada incapaz, el juez puede declararlo con capacidad restringida, indicando cuales
son las restricciones y el sistema de apoyos necesarios)
c. Hacer cesar totalmente las restricciones.

COSA JUZGADA

4. Inhabilitado: concepto de prodigo. Condición jurídica. Efectos. Actos anteriores y posteriores a la


declaración. Asistencia. Apoyo. Actuación del ministerio público. Cese de la inhabilitación.

INHABILITADO. CONCEPTO DE PRODIGO

El prodigo es la persona que, imprudentemente, dilapida, gasta alocadamente sus bienes, exponiéndose
(el y su familia) a la pérdida del patrimonio y en consecuencia a la miseria.

CONDICION JURIDICA

En el nuevo código civil y comercial, la figura de los inhabilitados queda limitada a los pródigos, y su
finalidad es la protección del patrimonio familiar.

Art 48: “Pródigos”. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes
expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del
patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una
alternación funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio
social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La
acción solo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.

Para que proceda la inhabilitación del prodigo es necesario:


a. Que tenga cónyuge o conviviente o hijos menores de edad, o hijos con discapacidad. A estos fines
se considera persona con capacidad a toda persona que padezca una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique
desventajas considerables para su integración social, familiar, educacional o laboral.
b. Que por sus actos de prodigalidad los expusiere a la pérdida del patrimonio
c. Que la acción sea interpuesta por el cónyuge, el conviviente o los ascendientes o descendientes.

EFECTOS

Art 49: “Efectos”. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo que debe asistir al
inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije
en la sentencia.

En el código de Vélez al inhabilitado se le designaba un curador. En el nuevo código civil y comercial al


prodigo se le designa un apoyo para que lo asista en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos
y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. El designado como apoyo no reemplaza ni
representa al prodigo, solo lo asiste y asesora en la realización de tales actos.

La inhabilitación deberá ser inscripta en el Registro, momento a partir del cual los actos del inhabilitado
contrariando la sentencia serán considerados nulos.

Técnicamente el prodigo es una persona capaz que puede administrar sus bienes y realizar todo tipo de
actos, pero al cual el juez a través de la sentencia le restringe la capacidad para ejercer por si actos de
disposición entre vivos y otros actos, que el juez considera que requiere un apoyo para realizarlos.

CESE DE LA INHABILITACION

Art 50: “Cese de la inhabilitación”. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaro,
previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede
realizar por si o con apoyo.

Para hacer cesar la inhabilitación será necesario que el peticionante (sea el propio inhabilitado, los
familiares, el apoyo, el ministerio público, etc.) lo solicite ante el mismo juez que declaro la
inhabilitación y aporte un nuevo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la
persona.

Ante el pedido el juez puede:


A. Mantener las restricciones
B. Ampliar la nomina de actos que la persona pueda realizar por si o con apoyo
C. O resolver que esta restablecido y tiene plena capacidad

Unidad 8
Fin de la existencia de la persona humana.
1. Muerte: concepto. La muerte como hecho biológico y como hecho jurídico. Prueba. Prueba
supletoria. Prueba de muerte cerebral a los efectos de ablación de órganos (ley 24.193). muerte
ocurrida en el extranjero. Conmoriencia. Efectos de la muerte con relación a los derechos.

MUERTE. CONCEPTO
Art 93. Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte.

Muerte es el cese de las funciones vitales, celular, tisular y visceral. Ocurre cuando claudican los
sistemas circulatorio, respiratorio y nervioso, pudiendo definirse entonces como el cese definitivo e
irreversible de las funciones autónomas (que vendrían a ser, pulmón, corazón y cerebro) y de la
oxigenación viscero-tisular con pérdida de las relaciones sujeto mundo circundante y de la condición de
ente humano de existencia visible.

El fin de la existencia de la persona humana es determinado por su muerte. Art 93: Principio general, la
existencia de la persona humana termina con su muerte.

LA MUERTE COMO HECHO BIOLOGICO y LA MUERTE COMO HECHO JURIDICO

El nuevo código civil, no habla de la muerte civil porque sería redundante hacerlo ya que esa institución
no es admitida por la legislación moderna. En algunas legislaciones hablaban de muerte civil cuando
alguien cometía ciertos delitos o se unía a ciertas religiones con votos. Tampoco se usa la expresión
muerte natural de Vélez, ya que la muerte es un hecho biológico y no importa si se produjo por vejez,
homicidio, etc

PRUEBA

Art 94. Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares
médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver.

En el nuevo código civil y comercial, las reglas sobre prueba de nacimiento y fallecimiento de una
persona se han modernizado y simplificado, cualquiera de ellas se prueba con las partidas del registro
civil.

Art 96. “Medio de prueba: El nacimiento ocurrido en la república, sus circunstancias de tiempo, lugar y
sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del registro civil. Del
mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la Republica. La rectificación de las
partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.”

Las partidas del registro civil son los asientos que se llevan en los libros de dicho Registro y las copias
que de ellos se saquen según el procedimiento que indica la ley. Estas son instrumentos públicos ya que
son extendidas por funcionarios públicos y con los requisitos que indica la ley. En resumen, estas son el
medio de prueba de los hechos relativos al estado civil que se hayan producido en la Argentina.

PRUEBA SUPLETORIA

La norma admite la prueba supletoria, la prueba fundamental la constituyen las partidas, pero cuando
es imposible presentar las partidas (ya sea porque no hay registros, o porque el asiento falta, o es nulo)
se admite acreditar el nacimiento y la muerte por otros medios de prueba, como ser: Las partidas
parroquiales, la libreta de familia, el pasaporte extranjero, etc. Pero para que la prueba supletoria fuese
admitida, es fundamental acreditar que es imposible presentar la partida.

En los casos en que el cadáver de una persona no fue hallado o no pudo ser identificado, el juez igual
puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción si la desaparición se produjo
en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

Art 98: “Falta de registro o nulidad en el asiento”. Si no hay registro publico o falta o es nulo el asiento,
el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el cadáver no es hallado o
no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente
inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser
tenida como cierta.
PRUEBA DE MUERTE CEREBRAL A LOS EFECTOS DE ABLACION DE ORGANOS (LEY 24.193)

En el caso de la ablación de órganos de un cadáver, en donde muchas veces el éxito del trasplante
depende de que la extracción de órganos se haga inmediatamente después de la muerte, hay que tomar
extremos recaudos y por ello el art 94 remite a la ley 24193 de trasplantes.

Esta ley indica como diagnosticar la muerte bajo criterios neurológicos en sus art 23 y 24

Se considerara que una persona ha fallecido cuando de modo acumulativo se verifiquen los sgtes. Signos
que deberán persistir ininterrumpidamente por 6 horas después de su constatación conjunta

a. Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con perdida absoluta de conciencia


b. Ausencia de respiración espontanea
c. Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas
d. Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y o instrumentales, los cuales serán
actualizados por el Ministerio de Salud y de Accion Social con el asesoramiento del Instituto
Nacional Central Unico Coordinador de Ablacion e Implante (INCUNCAI)

La verificación de los signos nombrados no será necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e
irreversible.

La certificación de fallecimiento será suscripta por dos médicos, entre los que figurara un neurólogo o
neurocirujano. La hora del fallecimiento es aquella en que por primera vez se constataron los signos
nombrados anteriormente.

Lo visto hasta ahora es la forma de probar la muerte desde el punto de vista medico, pero para acreditar
jurídicamente la muerte hay que atenerse a lo dispuesto en el código donde jurídicamente la muerte de
una persona fallecida en nuestro país se prueba con las partidas del Registro Civil.

MUERTE OCURRIDA EN EL EXTRANJERO


El nacimiento o muerte ocurridos en el país extranjero se prueba con la documentación extendida por el

país extranjero donde ocurrió el nacimiento o muerte, la cual debe estar legalizada o autenticada del
modo que dispongan las convenciones internacionales, y a falta de convenciones, por las disposiciones
consulares de la Republica.
El nacimiento de los hijos argentinos y la muerte de los ciudadanos argentinos se prueba por los
certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos.

Art 97: “nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero”. El nacimiento o la muerte ocurridos en el


extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen,
legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de
convenciones, por las disposiciones consulares de la republica.

CONMORIENCIA

Art 95: “Conmoriencia”. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que parecen en un
desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.

Suponiendo que ocurrido un accidente mueran en el varias personas de las cuales una es heredera de
otra, así por ejemplo en un viaje mueren un padre y su hijo casado y no se sabe quien murió primero.
Esto último es de gran importancia, dado que el ultimo en morir, habrá de heredar al otro y transmitir
los bienes a sus parientes.

La cuestión de saber quien murió primero da lugar a diferentes teorías.

a. Teoría de los premorientes: Seguida por el código francés, establece un orden de fallecimientos
basándose en que determinadas personas por su edad o por su sexo fallecen antes que otras,
por ejemplo, si muere una persona de 16 años y otra de 60 años, se considera que murió
primero el mayor, pues se presume que el mas joven tiene mas resistencia.
b. Teoría de los con Morientes: Esta teoría fue seguida por el código de velez en el art 109 y por el
nuevo código civil en el art 95, considera que si varias personas mueren en un desastre común,
sin que pueda saberse cuál de ellas murió primero, se presume que todas fallecieron al mismo
tiempo, y por lo tanto no habrá transmisión de derechos entre ellas.

EFECTOS DE LA MUERTE CON REALCION A OTROS DERECHOS.

Como ya hemos dicho, producida la muerte termina la existencia de la persona humana, lo cual
desencadena una serie de efectos, se disuelve el matrimonio, se abre la sucesión del difunto y se
transmiten derechos patrimoniales a sus herederos, entre otros. Pero para que todos estos efectos se
produzcan es necesario comprobar la muerte.

La extinción de la persona es la causa de la terminación de los mas disimiles actos en los que su
intervención es la razón esencial, es el hecho jurídico que produce una serie de consecuencias muy
importantes. Como por ejemplo:
a. En el derecho de familia, termina con el matrimonio, la tutela o la responsabilidad parental.
b. En el ámbito contractual, es motivo de extinción de la representación voluntaria.
c. Es causa de extinción de los derechos laborales, sin prejuicio de indemnizaciones o prestaciones
que pueden tener vocación los herederos o cónyuge o conviviente del trabajador.
d. Termina con la condición de ciudadano y en consecuencia, con el ejercicio de los derechos
electorales.
e. En materia sucesoria, es el momento en el cual se produce la transmisión de los bienes a los
herederos

Ausencia simple: Concepto. Requisitos. Procedimiento. Juez competente. Legitimados.


Sentencia. Curador. Capacidad del ausente declarado. Conclusión de la curatela.

AUSENCIA SIMPLE. CONCEPTO

La desaparición de una persona del lugar de su domicilio real, sin que se tengan noticias de ella y sin que
haya dejado apoderado que se ocupe de administrar sus bienes, da lugar a la declaración de ausencia
simple, por la cual se le nombra un curador al ausente a fin de asegurar la conservación de sus bienes.
La función del curador terminara si el ausente se presenta, si el ausente fallece o si se declara su
fallecimiento presunto.

Art 79: “ausencia simple”. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella y
sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La
misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o si no desempeña
convenientemente el mandato.

REQUISITOS

La ausencia simple se configura cuando una persona:

a. Desapareció de su domicilio real, sin tenerse noticias de ella


b. Tiene bienes que requieren ser administrados o protegidos
c. No dejo apoderado, o el apoderado que dejo tiene poderes insuficientes, o no desempeña
convenientemente el mandato.

PROCEDIMIENTO
Art 82. Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días y si vencido el
plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial, o en su defecto, nombrarse defensor
del ausente. El ministerio público es parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia
se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia el juez
puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan

Pedida la declaración de ausencia simple ante el juez competente, al presunto ausente se lo cita por
edictos durante 5 dias, y si vencido el plazo no comparece, para garantizar la defensa en juicio se da
intervención al defensor oficial o en su defecto, se le nombra un defensor al ausente. El ministerio
publico es parte necesaria en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el


defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar medidas
que las circunstancias aconsejan para conservar los bienes

JUEZ COMPETENTE

Art 81. Juez competente. Es competente el juez del domicilio del ausente. Si este no lo tuvo en el país, o
no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario, si
existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido.

Es competente el juez del domicilio del ausente. Si este no tuvo domicilio en el país, o no es conocido, es
competente el juez del lugar donde existan bienes cuyo cuidado es necesario, si existen bienes en
distintas jurisdicciones, el juez que haya prevenido, es decir, el juez que haya intervenido.

LEGITIMADOS

Art 80. Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia, el ministerio publico, y toda persona que
tenga interés legitimo respecto de los bienes del ausente.

Los legitimados para pedir la declaración de ausencia y el consiguiente nombramiento de un curador


son el Ministerio Publico y toda persona que tenga interés legitimo respecto de los bienes del ausente
(como por ejemplo, herederos del ausente, sus socios, sus acreedores, etc.). Gran parte de la doctrina
considera que la intervención del ministerio publico solo se justifica cuando represente a un incapaz que
tenga interés legitimo en los bienes del ausente.

SENTENCIA

Art 83. Sentencia. Oído el defensor, y si concurren los extremos legales, de debe declarar la ausencia y
nombrar al curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de la curatela.
El curador solo puede realizar actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto
que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez. La autorización debe ser
otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostergable. Los frutos de los bienes administrados
deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, conyuges, convivientes y ascendientes
del ausente.

Una vez oído el defensor, y si concurren los extremos legales, se declara la ausencia y se nombra un
curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela. El curador
solo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes (como por
ejemplo, pagar deudas, impuestos, etc.). Todo acto que exceda la administración ordinaria (como por
ejemplo, la venta de un bien) debe ser autorizado por un juez: La autorización debe ser otorgada solo en
caso de necesidad evidente e impostergable. Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados
para el sostenimiento de los descendientes, conyuge, conviviente y ascendientes del ausente.

CURADOR

Una vez oído el defensor y comprobados los extremos legales, el juez esta en condiciones de declarar la
ausencia y designar un curador.

Con respecto a quién debe ser designado curador, el Código remite a lo previsto para el discernimiento
de la tutela (arts 138 a 140).

La curatela será discernida a favor del cónyuge no separado de hecho, el conviviente, y los hijos, padres
o hermanos de la persona, según quien tenga mayor aptitud e idoneidad moral y económica, pautas que
dejan al juez mayor campo de acción para designar a quien considere adecuado.

La declaración de ausencia no genera la suspensión de la responsabilidad parental que solo se produce


con la ausencia con presunción de fallecimiento.

CAPACIDAD DEL AUSENTE DECLARADO

En el código de velez, se declaraban incapaces de hecho absoluto a los ausentes declarados tales en
juicio. Hasta que eso quedo derogado con una ley, ya que nada impide que estas personas lleven a cabo
actos jurídicos validos en el lugar donde se encuentren.

El ausente no es incapaz ni persona con capacidad restringida.

CONCLUSION DE LA CURATELA.

Art 84. Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por:


a. La presentación del ausente, personalmente o por apoderado.
b. Por su muerte
c. O por su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

2. Presunción del fallecimiento: Casos. Juicio de presunción del fallecimiento: Legitimados. Juez
competente. Curador de bienes. Defensor o curador ad litem. Edictos. Declaración de
fallecimiento presunto. Día presuntivo del fallecimiento.

PRESUNCION DEL FALLECIMIENTO

La ausencia con presunción de fallecimiento, comprende aquellos casos en que una persona desaparece
de su domicilio y del lugar de sus actividades, por un periodo de tiempo bastante prolongado, y sin que
se tengan noticias sobre su paradero. En estos casos, la desaparición del domicilio, la falta de noticias, y
el transcurso de un tiempo mas o menos largo, hacen surgir la duda acerca de si la persona está viva,
muerta, oculta, etc., duda a la cual pone punto final la ley, estableciendo que en estos casos habrá que
presumir el fallecimiento. El tiempo que debe transcurrir varía según se trate del caso ordinario o casos
extraordinarios.

CASOS

1. Caso ordinario (3 años): Consiste en que la persona haya desaparecido de su domicilio sin que se
tengan noticias de ella. En esta hipótesis, pasados 3 años sin que se tengan noticias, la ley presume
su muerte, aunque haya dejado apoderado. Los 3 años se cuentan desde la fecha de la última noticia
que se tuvo de la existencia del ausente.
2. Caso extraordinario genérico (2 años): Contempla circunstancias extraordinarias de desaparición, y
por ello se reduce el tiempo (por ejemplo, haberse encontrado en un lugar donde hubo un incendio,
un terremoto, o acciones de guerra, etc.). El art 86 establece: “Casos extraordinarios. Se presume
también el fallecimiento de un ausente a. Si por última vez se encontró en el lugar de un incendio,
terremoto, acción de guerra, u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o
participo de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de el por el término de
dos años, contados desde el dia en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.
3. Caso extraordinario especifico (6 meses): Contempla los casos especiales de naufragio o pérdida de
un buque o aeronave. El art 86 inc. b establece: Art 86 “Casos extraordinarios. Se presume también
el fallecimiento de un ausente: b. si encontrándose un buque o aeronave naufragados o perdidos, no
se tuviere noticia de su existencia por el termino de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o
pudo haber ocurrido”.

El fundamento de las diferencias de plazo entre el extraordinario genérico y el específico es que en el


último hay una mayor probabilidad de que se haya producido la muerte.

JUICIO DE PRESUNCION DEL FALLECIMIENTO

Reunidos los requisitos para que el pedido de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento,
se abre el juicio:

a. El juez nombra un defensor del ausente, o le da la intervención al defensor oficial.


b. El juez le designa un curador a los bienes (siempre que no hubiese mandatario con poderes
suficientes, o que habiéndolo, no desempeñase convenientemente el mandato)
c. Se cita por edictos al ausente, una vez por mes, durante 6 meses.
d. Pasados los 6 meses de citación, se produce la recepción de prueba. Se debe probar: 1.La
ausencia y falta de noticias, durante los plazos legales (2 o 3 años, o 6 meses según los casos)
2.Que se han realizado las diligencias tendientes a averiguar la existencia y paradero del
ausente (la prueba de la realización de estas diligencias, puede ser llevada a cabo por testigos o
por cualquier otro medio de prueba)
3.Si se tratase de uno de los casos extraordinarios, se deberá probar el hecho, como por
ejemplo, el incendio, terremoto, naufragio, etc. Y que la persona se encontraba en el suceso

e. Luego se oye al defensor (se expide sobre el merito de las pruebas producidas)

f. Si procede se declara el fallecimiento presunto, se fija el dia presuntivo de la muerte y se ordena la


inscripción de la sentencia en el registro de estado civil y capacidad de las personas.

LEGITIMADOS

Art 87. Legitimados. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que
se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la
realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Es competente el juez
del domicilio del ausente.
Los legitimados para pedir la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento son todos los que
tuvieren algún derecho subordinado a la muerte del ausente, asi por ejemplo el conyuge, el conviviente,
los herederos, los legatarios e incluso el fisco, pues percibirá impuestos por la sucesión. Por el contrario,
no podrán pedir la declaración, los amigos o los familiares sin derecho a heredar.

Los requisitos para que el pedido sea admitido son:

1. Presentarlo ante el juez competente, el del domicilio del ausente


2. Acreditar ser titular de un derecho subordinado a la muerte del ausente, como por ejemplo, ser el
conyuge, heredero legitimo, etc.
3. Acreditar que la persona falta de su domicilio y la realización de diligencias tendientes a la
averiguación de la existencia del ausente

JUEZ COMPETENTE.
Es competente para entender en el pedido de declaración de fallecimiento presunto, el juez del
domicilio o ultima residencia del ausente (art 87)

CURADOR DE BIENES

El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial. La designación es previa
a la citación por edictos, mientras que en la ausencia simple solo después de la citación y si la persona
no comparece

Además del defensor del ausente, cuya designación debe tener lugar en todo el juicio del fallecimiento
presunto, el juez puede nombrar un curador de los bienes del ausente. Las funciones de esta curador se
limitan a la conservación y administración de los bienes.

Según el art 83 el curador solo puede realizar actos de conservación y administración ordinaria de los
bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez, la autorización
debe ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostergable.

DEFENSOR O CURADOR AD LITEM

Iniciado el juicio el juez deberá designar de inmediato al ausente un defensor o curador ad litem, que es
quien deberá representar al ausente durante toda la tramitación del juicio de declaración de muerte
presunta

EDICTOS
El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese
se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor al ausente. El ministerio
público será parte necesaria en el juicio. En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador
provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen.

DECLARACION DE FALLECIMIENTO PRESUNTO

Art 89. Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el
defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar
el dia presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia.

Desde el punto de vista jurídico, el hecho de que una persona haya desaparecido o este ausente de su
domicilio sin que se tenga noticias acerca de su existencia, no es causa suficiente para presumir su
muerte. A esa circunstancia (la desaparición) se debe añadir otro elemento que es que haya
transcurrido cierto tiempo. En consecuencia, nace la presunción de fallecimiento, que se da cuando la
persona desaparece durante un cierto tiempo transcurrido sin que se tengan noticias sobre su
existencia.

DIA PRESUNTIVO DEL FALLECIMIENTO


El juez debe establecer el dia en que se presume que ocurrió el fallecimiento, conforme al art. 90, debe
fijarse como dia presuntivo de fallecimiento:

a. En el caso ordinario, el ultimo dia del primer año y medio


b. En el primero de los casos extraordinarios, el dia del suceso, como por ej. El dia que ocurrió el
incendio, y si no esta determinado el dia del suceso, como por ejemplo un tsunami que duro
varios días, el dia del termino medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
c. En el segundo de los casos extraordinarios, elultimo dia en que se tuvo noticia del buque o
aeronave perdidos.

Como fuere posible, la sentencia determinara también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso
contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del dia declarado como presuntivo del fallecimiento (a
las 25 hs.)

3. Efectos de la sentencia: Retroactividad del día presuntivo del fallecimiento. Efectos con respecto
al vínculo conyugal y a la sociedad conyugal. Consecuencias con relación a los bienes: Inventario.
Entrega de los bienes con carácter de dominio revocable. Inscripción registral. Prenotacion.
Actos de administración. Requisito para enajenarlos o gravarlos. Conclusión de la prenotacion.
Reaparición del ausente mientras está vigente la prenotacion y luego de la vencida de esta.
Causal de la supresión del ejercicio de la responsabilidad parental.

EFECTOS DE LA SENTENCIA: RETROACTIVIDAD DEL DIA PRESUNTIVO DEL FALLECIMIENTO.

La sentencia que declara la muerte presunta, no hace cosa juzgada, ello significa que no es inmutable,
sino que puede variar o modificarse. Ello ocurre en el supuesto de reaparición del presunto fallecido si
se acredita efectivamente la muerte, o se prueba que el presunto muerto vive.

Una vez tramitado el juicio de fallecimiento presunto e inscripta la sentencia que fija el día presuntivo
del fallecimiento en el Registro Civil y capacidad de las personas, quienes tengan derecho a los bienes
deberán llevar adelante el juicio sucesorio indispensable para que los herederos puedan gozar de los
derechos que emanan de esa calidad

Se trata de juicios que tienen distinta finalidad, el de ausencia determina que una persona se encuentra
presuntamente fallecida, el otro, que se declare judicialmente quienes son los herederos y en
consecuencia se materialice la transmisión de los bienes.

EFECTOS CON RESPECTO AL VINCULO CONYUGAL Y A LA SOCIEDAD CONYUGAL.

En el código de velez, la declaración de ausencia no extinguía el vinculo matrimonial, pero autorizaba a


contraer nuevas nupcias, momento en el cual, por razones obvias, ese vinculo se rompia. También se
aclaraba que la reaparición del ausente no disolvía el nuevo matrimonio.

El nuevo código no regula nada al respecto, de modo que con una pauta de razonabilidad, debe
entenderse que la declaración de presunción de fallecimiento disuelve el vinculo matrimonial y la
convivencia, quedando equiparado en sus efectos a la muerte biológica. Por ende, ninguna
trascendencia tiene en ese aspecto, la reaparición del ausente, haya habido o no un nuevo matrimonio
del conyuge presente.

Transcurridos 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la
persona quedará sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo, desde ese momento disponerse
libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal. 

CONSECUENCIAS CON RELACION A LOS BIENES: INVENTARIO.

Permite abrir la sucesión del ausente. Si entregado los viene reaparece el ausente, queda sin efecto la
declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos bienes a petición del
interesado.
ENTREGA DE LOS BIENES CON CARÁCTER DE DOMINIO REVOCABLE

La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento permite abrir la sucesión del ausente. Previo
inventario de los bienes del ausente los mismos se entregaran a los herederos y legatarios. Los
herederos y legatarios no tendrán un dominio pleno sobre los bienes, ya que, si bien pueden hacer la
partición de los mismos, durante un tiempo, no podrán enajenarlos ni gravarlos, salvo con autorización
judicial.

La entrega de los bienes posee un carácter de dominio revocable ya que si el ausente reaparece o se
tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la
devolución de aquellos a petición del interesado. De igual manera, si el ausente reaparece durante el
periodo de prenotacion, el sucesor poseedor deberá devolver todos los bienes.

INSCRIPCION REGISTRAL

Una vez que se reúnen los requisitos para el pedido de ausencia con presunción de fallecimiento, se
abre el juicio. Una vez concluido el mismo y si este procede, se declara el fallecimiento presunto, se fija
el dia presuntivo de la muerte y se ordena la inscripción de la sentencia en el registro de estado civil y
capacidad de las Personas.

En cuanto a los bienes registrables del ausente con presunción de fallecimiento declarado como tal, son
inscriptos en el registro con la aclaración de que dichos bienes provienen de una sucesión abierta a raíz
de una declaración de fallecimiento presunto, es decir que esto garantiza la no enajenación de los
bienes, ya que terceros que intenten comprarlos en virtud de la prenotacion en el registro, estarán
advertidos que corren el riesgo de perderlos si reaparece el presunto muerto.

PRENOTACION
La prenotacion consiste en que cuando los bienes registrables se inscriben en el registro, se deje
aclarado que dichos bienes provienen de una sucesión abierta a raíz de fallecimiento presunto.
Garantiza la no enajenación de los bienes, pues los terceros que intenten comprarlos, en virtud de la
prenotacion en el registro, estarán advertidos de que corren el riesgo de perderlos si llegase a aparecer
el presunto muerto.

La prenotacion es una garantía con respecto a los bienes inmuebles o a los muebles registrables, como
por ejemplo un auto, pero no respecto a los muebles no registrables, como por ejemplo un televisor,
una heladera, etc.
ACTOS DE ADMINISTRACION

ARTICULO 2325.- Actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición


requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a
terceros un mandato general de administración. Son necesarias facultades expresas para todo acto que
excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones.
Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin
oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no
requieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior.

REQUISITOS PARA ENAJENARLOS O GRAVARLOS.

Como hemos dicho anteriormente los herederos y legatarios no tendrán un dominio pleno sobre los
bienes, ya que si bien pueden hacer la partición de los mismos, durante el periodo de pre notación no
podrán enajenarlos ni gravarlos, salvo con autorización judicial

CONCLUSION DE LA PRENOTACION

Según el art 92 del nuevo código, transcurridos 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento, u 80
años desde el nacimiento de la persona, queda sin efecto la prenotacion prescripta, pudiendo, desde
ese momento, disponerse libremente de los bienes

REAPARICION DEL AUSENTE MIENTRAS ESTA VIGENTE LA PRENOTACION Y LUEGO DE VENCIDA ESTA

El ausente puede reaparecer durante el periodo de prenotacion o cuando ya los bienes entraron en
dominio pleno de los herederos. Veamos ambos casos.

REAPARICION DURANTE EL PERIODO DE PRENOTACION

Dice el art 94 refiriéndose a la entrega bajo prenotacion e inventario que, si entregados los bienes se
presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de
fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado

Si el ausente reaparece puede reclamar:

a. La entrega de los bienes que existiesen, en el estado en que se hallaban


b. Los adquiridos con el valor de los que faltan
c. El precio adeudado de los enajenados
d. Los frutos no consumidos.
REAPARICION EN EL PERIODO DE DOMINIO PLENO

Aun cuando los herederos hayan podido disponer de los bienes que integraban el patrimonio, el
dominio de los que todavía tengan se revoca o se resuelve a favor del ausente reaparecido,

Por ello el código dispone que si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega de los bienes que
existen y en el estado en que se encuentran los adquiridos con el valor de los que faltan, el precio
adeudado de los enajenados y los frutos no consumidos, art 92.

CASUAL DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL

El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:

a. La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.


b. El plazo de la condena a reclusión y la prisión por mas de tres años.
c. La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud
mental que impiden al progenitor dicho ejercicio.
d. La convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de
conformidad con lo establecido en las leyes especiales.

.Si uno de los progenitores es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, el


otro continua ejerciéndola. En su defecto se procede a iniciar los procesos correspondientes para la
tutela o adopción, según la situación planteada, y siempre en beneficio e interés del niño o adolescente.
Unidad 9
Persona jurídica.
1. Persona jurídica: definición. Naturaleza jurídica: teoría normativista. Capacidad: limitaciones.
Comienzo de la existencia. Personalidad diferenciada. Inoponibilidad de la personalidad jurídica.
Teoría de la penetración. Clasificación. Ley apicable. Persona jurídica privadas. Paticipacion del
Estado.

PERSONA JURIDICA. DEFINICION

En el nuevo código se utiliza solo el termino personas jurídicas a diferencia del código de velez, que
empleaba los términos “personas de existencia ideal o personas jurídicas”.

En el código de velez la definición de persona jurídica surgia por oposición a la persona de existencia
visible (ser humano). El art 32 decia, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer
obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas
jurídicas.

En el nuevo código se abandona dicha definición, y se realiza una definición descriptiva de la persona
jurídica: Art 141. Definición: Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico
les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y
los fines de su creación.

NATURALEZA JURIDICA: TEORIA NORMATIVISTA

La naturaleza jurídica de estas entidades colectivas o morales ha sido un tema de gran debate. Por lo
tanto, surgen de él diversas teorías:

1.Teoría de la ficción. Desarrollada por Savigny sostiene que las únicas personas que realmente existen
son las físicas. Respecto de los entes colectivos consideraba que eran ficciones creadas por el legislador
a las cuales se les otorgaba la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones por razones de
interés práctico social y económico. Es decir que por una razón de conveniencia o de interés el derecho
los considera como si fueran personas.
2.Teorias negatorias:: al igual que la teoría de la ficción, sostienen que la única persona real es el
hombre. Consideran, sin embargo, que la doctrina tradicional es superficial y no ahonda la investigación
de la realidad que se esconde detrás de la personería jurídica. Encontramos en esta categoría a las:

A. Teoría de los patrimonios de afectación: sostiene que los bienes del hombre pueden estar destinados
a lograr fines propios o fines colectivos. Lo que se denomina “persona jurídica” no sería otra cosa que
patrimonios afectados al cumplimiento de ciertos fines colectivos;

B) Teoría de los derechos individuales: sostiene que la persona jurídica no es titular de derechos sino
que los verdaderos titulares son sus miembros, puesto que ellos sufren o aprovechan las ventajas o
desventajas de la actividad de la sociedad;

C) Teoría de la propiedad colectiva: sostiene que la persona jurídica es un sujeto aparente, tres el cual se
ocultan los verdaderos titulares del patrimonio. La persona jurídica sería una propiedad colectiva detrás
de la cual se oculta la propiedad individual de sus miembros;

D) Teoría de Kelsen: para él las personas sean físicas o jurídicas son construcciones del derecho objetivo
a las cuales éste les atribuye un conjunto de derechos y obligaciones.

3) Teorías de la realidad : sostienen que la persona no es una ficción sino una realidad, ya que ellas
realmente están dotadas de voluntad o bien su interés es distinto de los individuos que las componen.
Podemos encontrar en esta categoría a las:

A) Teoría organicista: sostiene que la persona jurídica es un organismo dotado de voluntad propia
diferente a la de sus miembros; éstos sólo serían los medios de los que se vale la persona jurídica para
manifestarse.

B) Teoría de la institución: se funda en el concepto de institución, la cual desde el punto de vista práctico
se generaría así: a) surge una idea; b) para concretar la idea es necesario organizarse, y entonces se
crean órganos de poder y direcciones; c) por último surgen individuos que quieren participar de la idea
común o institucional, y para ellos, se adhieren a la misma y colaboran con su actividad. De esta manera,
las personas irán ingresando a la institución y actuarán en ella para conseguir sus fines.

CAPACIDAD: LIMITACIONES

En materia de personas jurídicas la cuestión de la capacidad se limita a la determinación de su capacidad


jurídica o de derecho, esto es, la aptitud de ser titular de relaciones jurídicas. Les son permitidos todos
los actos y todos los derechos que no les fueran expresamente prohibidos. Las personas jurídicas
carecen de capacidad de ejercicio, solo pueden actuar por medio de sus representantes. La capacidad
de derecho se encuentra limitada por el principio de especialidad, según el cual solo pueden adquirir
derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación.

Por lo tanto la capacidad de la persona jurídica está limitada por su propia naturaleza, por su objeto, o
finalidad (principio de especialidad), y por expresas restricciones legales. No obstante, la aplicación de
dicho principio debe ser prudente, admitiendo capacidad para todos los actos que directa e

indirectamente tengan relación con el cumplimiento de los fines del ente.

COMIENZO DE LA EXISTENCIA

Art 142. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su
constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los
casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de
obtenerla.

La persona jurídica comienza a existir desde su constitución y en principio no necesita autorización del
estado para funcionar, excepto en los casos que la ley establezca que necesita autorización estatal, pues
en este caso no puede funcionar antes de obtenerla y comienza a existir cuando el estado le aprueba
sus estatutos y las autoriza a funcionar.

Acto Constitutivo. Toda persona jurídica requiere como primer medida, un acto constitutivo creador de
la misma, el cual recibirá distinta denominación, según cual sea la persona jurídica de que se trate.

En el acto constitutivo se establecerán los estatutos de la persona jurídica. La existencia de estatutos es


un requisito indispensable cuando se trata de personas jurídicas tales como las asociaciones,
fundaciones, sociedades anónimas, etc. Las sociedades civiles o comerciales, no requieren un estatuto,
pues para existir legalmente les basta con el contrato social.

El Estatuto son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. En el
estatuto se establece el nombre, el domicilio y el objeto de la persona jurídica, como se forma e invierte
el patrimonio y cual será el destino de este en caso de disolución. Se establecen además, los órganos de
gobierno, el modo de tomar decisiones, la forma de votar, etc. Los estatutos deben ser aprobados por la
inspección general de las personas jurídicas.

PERSONALIDAD DIFERENCIADA
Art 143. Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus
miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los
supuestos que expresamente se prevén en este titulo y lo que disponga la ley especial.

La personalidad de la persona jurídica es independiente a la de los integrantes de la misma. Las


obligaciones y derechos de la misma son independientes de las obligaciones y derechos de sus
miembros, como asi también, poseen un patrimonio diferenciado

INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURIDICA


La persona jurídica es una persona distinta a los socios que la integran, y tiene un patrimonio propio
independiente del patrimonio de los socios, razón por la cual sus miembros no responden por las
obligaciones de las personas jurídicas.

Pero hay casos en que esta distinta personalidad jurídica no se puede oponer. Así ocurre cuando la
persona jurídica ha sido utilizada para:

a. Conseguir fines ajenos a la persona jurídica


b. O violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros.

En estos casos el juez puede romper el velo de esa persona jurídica, es decir, dejar de lado la
personalidad y penetrar en la realidad, considerando inoponible la distinta personalidad y atribuyendo a
los hombres que actúan detrás de la persona jurídica, la responsabilidad solidaria e ilimitada por los
perjuicios causados.

Art 144. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que este destinada a la consecución de
fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe,
o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a titulo de socios, asociados,
miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e
ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los
terceros de buena fe y sin prejuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los
participantes en los hechos por los perjuicios causados.

TEORIA DE LA PENETRACION

La doctrina conocida como “Teoría de la Penetración” fue aplicada por la corte suprema de justicia de la
nación en los casos “Parque Davis” y “Swift-Deltec”, y fue aceptada por el art 54 de la ley de sociedades,
cuyo texto es similar al del art 144 del nuevo código civil y comercial.
Art 54. Ley general de sociedades. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extra
societarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden publico o la buena fe o para frustrar
derechos de terceros, se imputara directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Esta doctrina alude a la posibilidad de que las personas físicas que se hallan “ocultas” tras la persona
jurídica que integran, salgan a la luz, se conozcan, a efectos de asumir responsabilidades, cuando el
valor justicia está en consideración. Es en ese caso que el velo se corre, descubriendo la verdad, pues la
persona jurídica no puede ser usada como medio para cometer ilícitos o defraudar a otros,
cocontratantes o terceros, o sea para fines que excedan los de la constitución de la sociedad

CLASIFICACION: CLASES

El art 145 se encarga de clasificar a las personas jurídicas: Las personas jurídicas son públicas o privadas.

PERSONAS JURIDICAS PÚBLICAS

Las personas jurídicas públicas son aquellas cuya creación, existencia y funcionamiento interviene el
estado. Se rigen por el derecho público, aun cuando parte de su actividad este bajo regulación del
derecho privado.

Son personas jurídicas publicas:

a. El estado nacional, las provincias, los municipios, las entidades atuarquicas y las demás
organizaciones constituidas en la republica a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese
carácter.
b. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional publico reconozca
personalidad jurídica (oea,onu) y toda persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter
publico resulte de su derecho aplicable.
c. La iglesia católica. Su carácter de persona jurídica de carácter publico proviene del hecho de que
es el culto sostenido por la nación y el profesado por la mayoría de los habitantes

LEY APLICABLE

Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad,


funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución,
conforme al art 147.

PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS


Las personas jurídicas privadas son aquellas en cuya creación, existencia y funcionamiento intervienen
los particulares. Se rigen por el derecho privado aun cuando requieran autorización para funcionar

Son personas jurídicas privadas según el art 148:

a. Las sociedades
b. Las asociaciones civiles
c. Las simples asociaciones
d. Las fundaciones
e. Las iglesias confesiones comunidades o entidades religiosas
f. Las mutuales
g. Las cooperativas
h. El consorcio de propiedad horizontal
i. Toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se
establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

PARTICIPACION DEL ESTADO

La participación del estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo,
la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés
público comprometido en dicha participación, según el art 149.

El estado puede actuar como poder público y también en el ámbito del derecho privado, tal es el caso
de las sociedades de economía mixta, en las que el estado participa en una empresa privada, como por
ejemplo, aportando capital, tecnología, etc.

Esa participación del estado en una empresa privada no transforma a esta en persona jurídica pública.
Pero, considerando el interés público comprometido en dicha participación, la norma admite que
establezcan diferencias a favor del estado.

LEYES APLICABLES

De acuerdo al art 150, las personas jurídicas privadas que se constituyen en la republica se rigen:

a. Por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este código


b. Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo
las primeras en caso de divergencia
c. Por las normas supletorias de las leyes especiales, o en su defecto, por las de este titulo.
Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley
general de sociedades.

2. Persona jurídica privada: atributos y efectos de la personalidad jurídica: nombre. Domicilio y sede
social. Alcance del domicilio. Notificaciones. Patrimonio. Duración. Objeto. Funcionamiento.
Disolución.

PERSONA JURIDICA PRIVADA

ATRIBUTOS Y EFECTOS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA

EFECTOS.

El hecho de reconocer a un ente personalidad jurídica da lugar a una serie de consecuencias jurídicas,
como ser

a. La persona jurídica es una persona distinta a los socios que la integran.


b. Tiene nombre y domicilio propios
c. Las personas jurídicas carecen de capacidad de ejercicio, solo pueden actuar por medio de sus
representantes. La capacidad de derecho esta limitada por el principio de especialidad, solo
puede adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de
su creación.
d. Tiene un patrimonio propio, independiente de el de los miembros (si bien el patrimonio del ente
se forma con los bienes aportados por los miembros, luego de aportados esos bienes ya no
pertenecen a los miembros, sino que pertenecen a la persona jurídica)
e. Los deudores de la persona jurídica son deudores de ella, y no de los miembros.
f. Un miembro puede actuar como testigo en un pleito, en el cual la persona jurídica sea parte.
g. Un miembro puede celebrar un contrato con la persona jurídica

ATRIBUTOS

Las personas jurídicas tienen los mismos atributos o aptitudes que las personas físicas: Nombre,
domicilio, patrimonio y capacidad, pero obviamente no tienen estado civil, o de familia, pues el mismo
es privativo de las personas físicas

NOMBRE

Conforme al art 151. A efectos de su identificación, la persona jurídica debe tener un nombre. Puede
tratarse de un nombre de fantasia o el nombre de algún miembro. Al nombre elegido libremente se le
debe agregar la forma jurídica adoptada (por ejemplo, Electrón SRL), lo cual permite saber la naturaleza
y sistema de responsabilidad de la persona jurídica. Si esta en liquidación se debe aclarar esta
circunstancia en la ultilizacion de su nombre (por ejemplo, Electrón SRL en liquidación)

El nombre es elegido libremente pero debe tener recaudos, de veracidad novedad y aptitud distintiva,
tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasia y otras formas de referencia a
bienes y servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden publico, o las buenas
costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de
la persona jurídica del nombre de las personas humanas requiere la conformidad de estas, que se
presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si se acreditan
perjuicios materiales o morales.

DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Conforme al art 152 la persona jurídica tiene su domicilio en el fijado en su estatuto o en la autorización
que se le dio para funcionar.

Si posee sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, pero solo para la
ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto.

El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

Las notificaciones que se hagan en la sede social inscripta son validas y vinculantes para la persona
jurídica, conforme al art 153

ALCANCE DEL DOMICILIO: NOTIFICACIONES

Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede
inscripta. Art. 153.

La interpretación de la norma que se comenta exige tener presente lo dicho al comentar el art. 151. Ese
artículo dispone que: "La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su
domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas.

Ello podría haber dado lugar a interpretar que las notificaciones judiciales o extrajudiciales a una
persona jurídica podrían concretarse válidamente en las distintas sedes de la misma, respecto de las
cuestiones vinculadas a sus negocios.
El art. 153 dispone expresamente que sólo serán vinculantes las notificaciones que se realicen en su
sede inscripta, que por lo ya dicho, es su dirección inscripta.

Por notificaciones, atento a la falta de distinción, deben entenderse todo tipo de notificaciones, ya sean
judiciales o extrajudiciales.

PATRIMONIO
La persona jurídica debe tener un patrimonio propio (conjunto de bienes de la cual sea titular), ya que
se trata de un atributo de ella sin el cual carecería de autonomía. Cuando esta en formación puede
inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

Art 154. Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación
puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

CAPACIDAD

Las personas jurídicas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero actúan por medio de sus
representantes.

Su capacidad esta limitada por el objeto y fin del ente, ya que solo podrá adquirir derechos y contraer
obligaciones para el cumplimiento del objeto y fines de su creación, conforme al art 141.

DURACION y OBJETO

Si bien no se trata de atributos de la personalidad jurídica, el nuevo código civil y comercial hace
referencia, dentro del párrafo efectos y atributos de la personalidad jurídica, a dos elementos de suma
importancia, que son la duración y el objeto de la persona jurídica.

Duración. En principio la duración de la persona jurídica es perpetua, no tiene un limite, salvo que la ley
o el estatuto dispongan lo contrario.

Art 155. Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el
estatuto dispongan lo contrario.

Si tiene un plazo determinado de duración, el mismo puede ser prorrogado siempre que:

a. Asi lo dispongan sus miembros.


b. El pedido a la autoridad de contralor se haga antes del vencimiento del plazo, conforme al art 165.
Objeto. El objeto de la persona jurídica es la actividad a la que esta se va a dedicar. El objeto debe ser
indicado con claridad y exactitud.

Art 156. Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.

El objeto y el fin de la persona jurídica determinan el limite de la capacidad de la misma, ya que en razón
del principio de especialidad solo podrá adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento
del objeto y fines de su creación. Pero tampoco debe hacerse una aplicación rigida de dicho principio, es
decir que muchas veces la persona jurídica se encuentra en necesidad de realizar actos que son extraños
a los fines de su institución, pero que de alguna manera indirecta hacen a su fin.

Funcionamiento: modificación del estatuto. Gobierno, administración y fiscalización. Deber de


lealtad y diligencia. Interés contrario. Responsabilidad de los administradores. Obstáculos que
impiden adoptar decisiones. Transformación. Fusión. Escisión.

FUNCIONAMIENTO

MODIFICACION DEL ESTATUTO

El estatuto son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. El estatuto
es a la persona jurídica como una constitución es a un país. En el estatuto se establece el nombre, el
domicilio y el fin u objeto de la persona jurídica, como se forma e invierte el patrimonio y cual será el
destino de este en caso de disolución.

Se establecen además los órganos de gobierno y de administración y de fiscalización, el modo de tomar


las decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro, requisitos para ingresar
a la entidad, etc.

Los estatutos deben ser aprobados por la inspección general de personas jurídicas. Las personas
jurídicas que, para actuar como tales requieren la autorización del estado, comenzaran a existir cuando
el estado apruebe sus estatutos y las autorice a funcionar.

LA MODIFICACION DEL ESTATUTO se debe hacer en la forma que estableca el mismo estatuto o la ley
especifica sobre esa persona jurídica. Para los miembros, la modificación hecha es obligatoria desde el
momento en que se aprobó. Para los terceros, si la modificación requiere inscripción, es oponible a
partir de esta, excepto que el tercero la conozca, conforme al art 157.
GOBIERNO, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

El contenido del estatuto debe incluir normas sobre el gobierno, la administración y representación y si
la ley lo exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica, conforme al art 158. Además, se fijara
el modo de tomar las decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro. Para
el caso de ausencia de previsiones en el estatuto, el art 158 fija dos normas supletorias.

a. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, la participación en una asamblea o
reunión del órgano de gobierno se puede hacer utilizando los medios que les permitan a los
participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el
presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las
constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
b. Los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden auto
convocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son
válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.

DEBER DE LEALTAD Y DILIGENCIA. INTERES CONTRARIO

Los administradores de la persona jurídica deben actuar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni
favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Pero si en determinada operación los
tuvieran, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o de gobierno y
abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Los administradores deben
implementar sistemas i medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus
relaciones con la persona jurídica, conforme al art 159.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros
y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción
u omisión, conforme al art 160.

OBSTACULOS QUE IMPIDEN ADOPTAR DECISIONES

Si a causa de oposiciones u omisiones sistemáticas en el desempeño de las funciones del órgano


administrador la persona jurídica no puede tomar decisiones validas, el art 161 del nuevo código con el
fin de solucionar la situación de estancamiento, establece como se debe proceder.

1. El presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos
conservatorios.
2. Dichos actos deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto
dentro de los diez días de comenzada su ejecución.
3. La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría para realizar
actos urgentes o necesarios. También puede promover al administrador.

TRANSFORMACION FUSION ESCISION

La transformación, la fusión y la escisión son institutos que permiten a las empresas reestructurarse, ya
sea concentrándose o desconcentrándose.

Art 162. Transformación, fusión y escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o
escindirse en los casos previstos por este código o la ley especial. En todos los casos es necesaria la
conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial
o estipulación en contrario del estatuto.

Transformación. Consiste en que la sociedad cambie de tipo societario, como por ejemplo, una sociedad
colectiva se transforma en una sociedad anónima.

Fusión. Implica la unión de dos sociedades, que se disuelven pero no se liquidan, al unirse dan
nacimiento a una nueva sociedad. También puede consistir en que una sociedad absorba o incorpore a
otra. La incorporante asume los derechos y obligaciones de la incorporada.

Escisión. De acuerdo al art 88 de la ley general de sociedades, existe escisión cuando:

a. Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades
existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad
b. O cuando una sociedad sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias
sociedades nuevas.
c. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas
sociedades.

En todos los casos, transformación, fusión o escisión, es necesaria la conformidad unánime de los
miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario
del estatuto, conforme al art 162.

En los casos en que no se requiera voto unánime, los socios de la sociedad que se disuelve que han
votado en contra podrán ejercer el derecho de receso, conforme al art 78 de la ley general de
sociedades, el cual consiste en retirarse de la sociedad y obtener el reembolso de su parte del capital.
Disolución y liquidación: causales. Revocación de la autorización estatal. Prorroga.
Reconducción. Liquidación y responsabilidades.

DISOLUCION Y LIQUIDACION

CAUSALES

La persona jurídica se disuelve por:

a. Decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto
o disposición especial.
b. Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordino su existencia.
c. Consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formo, o la imposibilidad sobreviniente
de cumplirmlo.
d. Vencimiento del plazo. Si la persona jurídica tenia un plazo de duración determinado al vencer
dicho plazo se produce su disolución, salvo que los socios decidan prorrogarla o que haya
reconducción
e. Declaración de quiebra. Vale aclarar que la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por
avenimiento o se dispone la conversión del tramite en concurso preventivo. O si la ley especial
prevé un régimen distinto
f. Fusión y escisión. En el caso de la fusión se disuelven las personas jurídicas que se fusionan o la
persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido. En el caso de la escisión, se disuelve
la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.
g. Reduccion a uno del numero de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es
restablecida dentro de los tres meses.
h. Denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando esta sea
requerida. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves
que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento. La resolución es apelable,
pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.
i. Agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.
j. Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este titulo o de ley
especial..

REVOCACION DE LA AUTORIZACION ESTATAL


Así como el estado da la autorización estatal para funcionar a ciertas personas jurídicas, también puede
y debe en ciertos casos revocar esta autorización si el accionar de la persona jurídica implica la comisión
de actos graves de violación a la ley o al estatuto.

Para disponer la revocación es necesario seguir un procedimiento que garantice el derecho de defensa
de la persona jurídica. La resolución que dispone la revocación debe estar fundada y es apelable,
pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos, conforme al art 164-

La revocación firme de la autorización estatal para funcionar acarrea la disolución de la persona jurídica.

PRORROGA

El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado, pero para eso se
requiere

A. Decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatuaria.


B. Presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del vencimiento del plazo.

RECONDUCCION

Ante la causal de disolución, los socios pueden decidir reconducir la sociedad, es decir, restablecer la
situación de la sociedad y continuar con la actividad normal de su negocio, siempre que:

a. Se haga antes de que termine la liquidación


b. La causa de la disolución pueda ser removida.

Art 166. Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya ocurrido su
liquidación por decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por ley o por
estatuto, siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros
en virtud de la ley.

LIQUIDACION Y RESPONSABILIDADES

Producida la causal de disolución, la persona jurídica entra en la ultima etapa de su vida. Etapa de
liquidación, durante la cual básicamente venderá su activo, pagara su pasivo y si hubiera un saldo final o
remanente lo distribuirá o entregara a sus miembros o a terceros, conforme lo que diga el estatuto o la
ley.

Durante la liquidación la persona jurídica no puede realizar nuevas operaciones, debiendo limitarse a
concluir las pendientes. Paga los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales y luego entrega o
distribuye el saldo o remanente.
La liquidación esta a cargo del liquidador, el cual generalmente es designado por los miembros de la
persona jurídica. Es común que se designe como liquidador al administrador.

RESPONSABLIDADES.

En caso de infracción a lo dispuesto, responden ilimitada y solidariamente sus administradores y


aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de
decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto.

Art 167. Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida
otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones,
debiendo en su liquidación concluir con las pendientes. La liquidación consiste en el cumplimiento con
las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su
producido en dinero. Previo pago de los gasto de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente,
si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o exige la ley. En
caso de infracción responden solidaria e ilimitadamente sus administradores y aquellos miembros que,
conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle
un fin, omiten adoptar medidas necesarias al efecto.
3.Asociaciones civiles: concepto e importancia. Diferencia con las fundaciones. Caracteres.
Objeto. Forma del acto constitutivo. Autorización estatal para funcionar. Contenido del acto
constitutivo. Administradores. Fiscalización. Integrantes del órgano de fiscalización. Control
estatal. Participación de los actos de gobierno. Cesación en el cargo. Extinción de la
responsabilidad. Participación en las asambleas. Renunca. Exclusión. Responsabilidad.
Intransmisibilidad de la calidad de socio. Disolución. Liquidador. Procedimiento de liquidación.
Normas supletoria

ASOCIACIONES CIVILES. CONCEPTO E IMPORTANCIA

Las asociaciones civiles son personas jurídicas que nacen de la unión estable de un grupo de personas
físicas o jurídicas que persiguen la realización de un fin que no sea contrario al bien común o interés
general, y principalmente no lucrativo. Art 168

Las asociaciones han adquirido una especial importancia en la economía, ya que ayudan a fomentar
valores democráticos dentro de cada sociedad, y se han convertido en una importante herramienta de
cooperación entre la sociedad civil y los estados modernos en busca de objetivos humanitarios.

La asociación tiene una designación propia, un nombre colectivo y su existencia es independiente del
cambio de sus miembros, que pueden ingresar y egresar de esta en virtud de la libertad de asociación
garantizada por el art 14 de la CN.

DIFERENCIA CON LAS FUNDACIONES

CARACTERES.

Se caracterizan como personas jurídicas privadas que se constituyen con un objeto de interés y utilidad
general para la comunidad, del que también participan y se benefician sus miembros. Requieren del
aporte y sostenimiento por parte de sus socios. No puede ser la principal fuente de sus recursos lo
recibido por el estado, ni los aranceles que presten a los socios. No pueden perseguir fines de lucro ni
distribuir dinero o bienes entre sus miembros.

OBJETO
Art 168. Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien
común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y
tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren
los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el
lucro para sus miembros o terceros.

Es preciso determinar que las asociaciones no deben perseguir una finalidad de interés general o bien
común, basta con que su fin no sea contrario a ellos. Pues si bien las finalidades de las asociaciones no
necesariamente contribuyen al bien común o al interés general, es obvio que no los contradice ni afecta
de manera alguna

FORMA DEL ACTO CONSTITUTIVO

El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscripto en el
registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se
aplican las normas de la simple asociación. Art. 169.

Exige que sea otorgado por instrumento público, enunciándose en el artículo siguiente las exigencias
que debe contener y respetar. El acto constitutivo implica que quienes hayan decidido constituir la
asociación civil se reúnan en asamblea, consideren y aprueben los temas (que se detallarán al comentar
el art. 170 del CCCN) y labren un acta con constancia de los presentes y firma de todos ellos ante
escribano público.

También, el artículo que analizamos prevé que ese acto constitutivo —contenido en instrumento
público— debe ser inscripto en el registro correspondiente (el artículo no aclara a qué registro se
refiere, dejando dudas, en consecuencia podría pensarse que se refiere al Registro Nacional de
Asociaciones Civiles— ley 26.047— o a los registros que cada jurisdicción prevea al respecto una

vez otorgada la autorización para funcionar; véase también, infra, análisis del art. 174 del CCCN) y
establece que hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.

Es decir, que será considerada persona jurídica desde la fecha del acto constitutivo. En caso de
insuficiencia de los bienes, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la
asociación serán solidariamente responsables por las obligaciones que resultan de decisiones que haya
suscripto durante su administración. Si el fundador o asociado no tuvo intervención en la
administración, no responde por las deudas sociales sino hasta la concurrencia del monto de la
contribución comprometida o cotizaciones impagas (arts. 187 a 192).
AUTORIZACION ESTATAL PARA FUCIONAR.

Las asociaciones civiles se crean mediante un acto constitutivo realizado en instrumento público. Luego
se solicita la autorización estatal para funcionar, y otorgada la autorización se inscribe el acto
constitutivo en el registro correspondiente, pero hasta la inscripción, se aplican las normas de la simple
asociación.

Si bien el principio general para todas las personas jurídicas es la libre constitución, el art 174 mantiene
el requisito de la autorización estatal para funcionar por parte del órgano de control que corresponda. El
legislador ha pensado que en materia de entidades de bien público debe mantenerse el sistema de
concesión estatal pues no se trata de tan solo de registrarlas sino de verificar y controlar que el objetivo
que declaran sea real y se presente como tal a los ojos de toda la sociedad.

Inscripción: el mismo art 169 impone la inscripción del instrumento público en el registro
correspondiente, una vez otorgada la autorización para funcionar. Cada asociación deberá cumplir con
el sistema de registro respectivo para su tipo (por ejemplo las asociaciones de consumidores están
reguladas en los arts. 55 a 58 de la ley 24240 que impone un registro y autoridad de aplicación) y con el
registro nacional previsto en el art 1 de la ley 26047 (que está a cargo de la Inspección General de
Justicia).

Control permanente: el art 174 establece que las asociaciones civiles se hallan sujetas al control estatal
permanente nacional o local, según corresponda. El control estatal sirve para verificar que el objetivo de
interés general o bien común se cumpla.

CONTENIDO DEL ACTO CONSTITUTIVO

Contenido. El acto constitutivo debe contener:

a.La identificación de los constituyentes.

b.El nombre de la asociación con el aditamento asociación civil antepuesto o pospuesto.

c.El objeto

d.El domicilio social

e.El plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad

f.Las causales de la disolución


g.Las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se les
asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta expresamente su aporte de
uso y goce.

h.El régimen de la administración y representación

i.La fecha cierre del ejercicio económico anual

j.En su caso, las clases o categorías de asociados, prerrogativas y deberes de cada una.

k.El régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos
contra las decisiones.

lLos órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la comisión


directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su composición, requisitos de
integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones, atribuciones, funcionamiento en
cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisiones y documentación.

m.El procedimiento de liquidación

n.El destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común,
pública o privada, que no tenga fin de lucro y que este domiciliada en la república.

ADMINISTRADORES

El órgano de administración de la asociación civil es la comisión directiva, cuyos miembros se


denominan genéricamente directivos. Debe estar integrada por asociados, a los cuales no se les puede
restringir abusivamente el derecho a integrar l comisión, pero si es posible establecer requisitos no
abusivos para ser parte de ella. La primera comisión directiva debe ser designada en el acto
constitutivo, las posteriores, en la asamblea. El estatuto debe contemplar los cargos de presidente,
secretario y tesorero y establecer sus funciones.

FISCALIZACION

El órgano de fiscalización tiene la facultad y la obligación de controlar la administración de la institución,


debe examinar toda la documentación, revisar el estado de la tesorería, controlar el manejo de los
fondos sociales. Dictamina anualmente sobre balance, inventario, cuenta de gastos y recursos.
El órgano de fiscalización puede ser unipersonal (revisor de cuentas) o colegiado (comisión revisora de
cuentas). El artículo que analizamos prevé que la fiscalización privada de las asociaciones está a cargo de
uno o más revisores de cuentas, pero si se trata de asociaciones de más de cien asociados debe contar
con una comisión revisora de cuentas; también permite que los integrantes del órgano fiscalizador sean
personas no asociadas, y prevé que los integrantes del primer órgano de fiscalización serán designados
en el acto constitutivo y los siguientes en las asambleas de asociados.

INTEGRANTES DEL ORGANO DE FISCALIZACION

El órgano de fiscalización de las asociaciones civiles puede estar integrado por asociados y no asociados,
ya que el art 172 permite que lo integren personas no asociadas. El primer órgano de fiscalización se
debe designar en el acto constitutivo. La fiscalización privada puede ser unipersonal (una persona: el
síndico) o pluripersonal (comisión revisora de cuentas). La comisión revisora de cuentas es obligatoria
en las asociaciones de más de 100 asociados.

Los integrantes del órgano de fiscalización tienen incompatibilidades plasmadas en el art 173 no pueden
ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los estados contables de la
asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por
afinidad, en línea recta en todos los grados y colaterales dentro del cuarto grado.

Cuando la asociación requiera para ser socio una profesión u oficio los integrantes del órgano
fiscalizador están relevados de contar con un título habilitante en la profesión u oficio de los socios. Esta
normativa es coherente con la posibilidad de que el órgano de fiscalización pueda estar integrado por
personas no asociadas.

CONTROL ESTATAL

Las asociaciones civiles están bajo control interno, por parte del órgano de fiscalización y también bajo
un control externo, ya que para funcionar requieren autorización estatal y están además sujetas a un
contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. Art 174.

La autorización para funcionar la otorga la inspección general de justicia. Si hay rechazo de la


autorización, la decisión podrá ser impugnada, fundamentalmente si es arbitraria o contraria a derecho,
ante la cámara nacional de apelaciones en lo civil.

PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE GOBIERNO

Todos los asociados tienen derecho a participar en los actos de gobierno, pero el estatuto puede
imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como
determinada antigüedad, o estar al día en el pago de cuotas sociales, etc. La cláusula que importe la
restricción total del ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor conforme al art 175.

CESACION EN EL CARGO

Los directivos cesan en sus cargos conforme al art 176 por su muerte, declaración de incapacidad o
capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron designados, renuncia,
remoción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.

El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia, la clausula en contrario no contiene valor.

EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD

El art 177 del nuevo código civil y comercial expresa que la responsabilidad de los directivos
(administradores y representantes) se extingue si en asamblea ordinaria, los socios resuelven:

a. Aprobar su gestión
b. O renunciar al iniciarle acciones de responsabilidad
c. O hacer transacción

Pero luego aclara que no se producirá la extinción en los siguientes casos:

a. Si la responsabilidad deriva de la infraccion de la ley


b. Si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad
no menor al 10% del total. Quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de
responsabilidad prevista para las sociedades en la ley especial

Art 177. Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directivos se extingue por la


aprobación de su gestión, por renuncia o por transacción resueltas por la asamblea ordinaria. No se
extingue por:

a. Si la responsabilidad deriva de la infracción de normas imperativas


b. Si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad
no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción
social de responsabilidad prevista para las sociedades en la ley especial.

PARTICIPACION EN LAS ASAMBLEAS


Todos los asociados tienen derecho a participar en los actos de gobierno de la persona jurídica,
conforme al art 175, pero el estatuto puede imponer condiciones para que los asociados puedan
participar.

Para participar y votar en las asambleas, el requisito consiste en estar al dia con el pago de las cuotas y
contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior. La falta de pago le impide participar en la
asamblea, pero el art 178 le permite superar el obstáculo pagando lo adeudado antes del inicio de la
asamblea.

RENUNCIA

El asociado tiene derecho a renunciar a tal condición y a su derecho a renunciar no puede ser limitado,
si se asoció libremente, se retira libremente. Sin embargo la renuncia no evita que este deba pagar lo
que debe, las cuotas y contribuciones devengadas hasta la fecha de notificación de su renuncia,
conforme al art 179

EXCLUSION

La asociación tiene derecho a excluir o expulsar al asociado solo cuando la causa sea grave y este
prevista en el estatuto. Si la decisión de excluirlo fue tomada por la comisión direvtiva, el asociado tiene
derecho a la revisión por la asamblea, que se debe convocar en el menor plazo que indique la ley o el
estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado, lo cual implica
básicamente que se le informe la causa de la sanción, que se le permita hacer su defensa y presentar
pruebas de descargo. El incumplimiento de estos requisitos compromete la responsabilidad de la
comisión directiva conforme al art 180.

RESPONSABILIDAD

Los asociados no responden por las deudas de la asociación civil, ni en forma directa ni subsidiaria. Su
responsabilidad se limita a cumplir con los aportes comprometidos, y al pago de las cuotas y
contribuciones a las que están obligados, conforme al art 181.

INTRANSMISIBILIDAD DE LA CALIDAD DE SOCIO

La calidad del asociado es intransmisible, conforme al art 182.

DISOLUCION

De acuerdo con el art 183 las asociaciones civiles se disuelven por:

a. Las mismas causas de disolución que las personas jurídicas privadas, establecidas en el art 163
b. Cuando se reduce la cantidad de asociados a un numero inferior del total de miembros, titulares y
suplentes, de su comisión directiva y órgano de fiscalización.

La asociación tiene un plazo de 6 meses para aumentar la cantidad de asociados y restablecer ese
minimo, de lo contrario entra en disolucion

LIQUIDADOR

El liquidador debe ser designado por la asamblea extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el


estatuto, puede designarse uno o más de uno. La disolución y el nombramiento del liquidador deben
inscribirse y publicarse.

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION

El procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la
vigilancia del órgano de fiscalización, conforme al art 185.

En general, todo es similar a lo que ocurre en otras personas jurídicas, producida la causal de disolución,
la asociación civil entra en la etapa de liquidación, durante la cual básicamente venderá su activo y
pagara su pasivo. Pero si hubiera un saldo final o remanente, a diferencia de otras personas jurídicas, no
se distribuye entre sus miembros, sino que sele da el destino previsto en el estatuto, y a falta de este el
remanente debe destinarse a otra asociación ciil de objeto igual o similar a la liquidada.

NORMAS SUPLETORIAS

a las asociaciones civiles se le aplican supletoriamente las disposiciones sobre las sociedades en lo
pertinente. Conforme al art 186.

4. Fundaciones: concepto. Caracteres. Régimen aplicable: patrimonio inicial. Constitución y


autorización: acto constitutivo. Estatuto. Aportes. Promesa de donación. Cumplimiento de la
promesa. Planes de acción. Responsabilidad de los fundadores y administradores durante la
etapa de gestación. Gobierno y administración. Información y contralor. Reforma del estatuto y
disolución. Fundaciones creadas por disposición testamentaria. Autoridad del contralor.

FUNDACIONES. CONCEPTO

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin
propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o mas personas, destinado a hacer posibles
sus fines.
Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento publico y solicitar y
obtener autorización del estado para funcionar.

Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de ultima voluntad.

CARACTERES

A. Es una persona jurídica privada


B. En la fundación no hay socios ni asociados. En ella solo hay beneficiados
C. Tiene por finalidad el bien común, sin propósito de lucro. Es decir que tiene un fin altruista, de
beneficio para la comunidad, exento de intenciones lucrativas.
D. Se constituye necesariamente mediante instrumento publico y necesita autorización del estado
para funcionar.
E. Cuando el fundador es una persona humana, puede disponer de la constitución de una fundación
por acto de ultima voluntad, es decir, testamento.
F. Debe tener un patrimonio inicial que posbilite razonablemente el cumplimiento de los fines
propuestos estatuariamente, el cual será conformado con el aporte patrimonial donado
efectivamente por el fundador y con los aportes futuros de los prometidos por un fundador o
tercero.

REGIMEN APLICABLE: PATRIMONIO INICIAL.

Tener patrimonio inicial es un requisito para obtener la autorización estatal para funcionar. Sin perjuicio
de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los pedidos de autorización si resulta la
aptitud potencial para el cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.

Este patrimonio inicial debe posibilitar razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos
estatuariamente, se conforma por medio de los aportes patrimoniales donados efectivamente por el
fundador, y con los aportes futuros prometidos por el o por terceros.

CONSTITUCION Y AUTORIZACION: ACTO CONSTITUTIVO. ESTATUTO

El acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por el o los fundadores o apoderado con poder
especial, si se lo hace por acto entre vivos o por el autorizado por el juez del sucesorio, si lo es por
disposición de última voluntad.

El instrumento debe ser presentado ante la autoridad contralor para su aprobación y contener
A los siguientes datos del o de los fundadores.

a. Cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión,
domicilio y numero de documento de identidad, y en su caso el de los apoderados o autorizados.
b. Cuando se trate de personas jurídicas la razón social o denominación y el domicilio acreditándose
la existencia de la entidad fundadora, su inscripción registral y la representación de quienes
comparecen por ella. En cualquier caso cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del
documento que lo acredita.

B nombre y domicilio de la fundación

C designación del objeto que debe ser preciso y determinado

D patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en moneda nacional

E plazo de duración

F organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y


procedimiento para la designación de sus miembros.

G clausulas atenientes al funcionamiento de la entidad.

H procedimiento y régimen para la reforma del estatuto

I fecha de cierre dej ejercicio anual

J cláusulas de disolución y procedimiento atenientes a la liquidación y destino de los bienes

K plan trienal de acción.

En el mismo instrumento deben designar los integrantes del primer consejo de administración y las
personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.

APORTES

El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el patrimonio inicial deben ser depositados
durante el trámite de autorización en el banco habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción
en que se constituye la fundación.
Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por
un contador público nacional

PROMESA DE DONACION

Art 197 promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto
constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la autoridad de contralor que autorice a la
institución para funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece después de firmar el acto
constitutivo, las promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la
presentación a la autoridad de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona
jurídica.

Por lo tanto entendemos que, las promesas de donación hechas por los fundadores son revocables e
irrevocables según las circunstancias.

a. Son irrevocables a partir de que la autoridad de contralor las autoriza a funcionar. Antes de esa
oportunidad el fundador podrá revocarla.
b. Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no podrán
ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad de contralor
solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica.

CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA

Si la fundación ya tiene autorización para funcionar como persona jurídica puede demandar el
cumplimiento de las promesas de donación hechas a su favor por el fundador o por terceros, no
siéndoles oponible la defensa vinculada a la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al
objeto de la donación, art 198.

PLANES DE ACCION

Con la solicitud del otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los planes que proyecta
ejecutar la identidad en el primer trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y
desarrollo de las actividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias
para su gestión. Cumplido el plazo debe proponer lo inherente al trienio subsiguiente con idénticas
exigencias.

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNDADORES Y ADMINISTRADORES DURANTE LA ETAPA DE GESTACION


Los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por
las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los
bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas solo después de
haber sido satisfechos sus acreedores individuales, conforme al art 199.

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Art 201. Consejo de administración. El gobierno y administración de las fundaciones esta a cargo de un
consejo de administración, integrado por un minimo de tres personas humanas, tiene todas las
facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que
establezca el estatuto.

Este consejo de administración se encarga del gobierno y de la administración de la fundación y se


encuentra integrado por un minimo de tres personas humanas. Posee todas las facultades para el
cumplimiento del objeto previsto en el estatuto.

Art 202. Derecho de los fundadores. Los fundadores pueden reservarse por disposición expresa del
estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de administración, asi como también la de designar a
los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno
de ellos.

Art 203. Designación de los consejeros. La designación de los integrantes del consejo de administración
puede ser además conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de lucro.

Art 204. Carácter de los consejeros. Los miembros del consejo de administración pueden ser
permanentes o temporarios, el estatuto puede establecer determinadas decisiones que requieran
siempre el voto favorable de los primeros, como que también quede reservada a estos la designación de
los segundos.

Art 205. Comité ejecutivo. El estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y
gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por miembros del consejo de administración o por
terceros, el cual deje ejercer sus funciones entre los periodos de reunión de consejo y con rendición de
cuentas a el. Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas humanas, sean o no
miembros del consejo de administración. De acuerdo con la entidad de labores encomendadas, el
estatuto puede prever alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité
ejecutivo.
Art 206. Carácter honorario del cargo. Los miembros del consejo de administración no pueden recibir
retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter
honorario

Art 207 reuniones, convocatorias, mayorías, deciciones y actas. El estatuto debe prever el régimen de
reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración y en su caso del comité ejecutivo si
es pluripersonal asi como el procedimiento de convocatoria. El quórum debe ser el de la mitad mas uno
de sus integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones de los entes mencionados,
en la que se resuma lo que resulte de cada convocaoria con todos los detellles mas relevantes.

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, excepto que la ley o
el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de empate el presidente del consejo de
administración o del comité ejecutivo tienen doble voto.

Art 208 quórum especial. Las mayorías establecidas en el art 207 no se requieren para la designación de
nuevos integrantes del consejo de administración cuando su concurrencia se ha tornado imposible.

Art 209 remoción del consejo de administración. Los miembros del consejo de administración pueden
ser removidos con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo. El
estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas
a las reuniones del consejo.

Contrato con el fundador o sus herederos. Todo contrato entre la fundación y los fundadores o sus
herederos, con excepción de las donaciones que estos hacen a aquella debe ser sometido a la
aprobación de la autoridad de contralor y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación, conforme al
art 212

Destino de los ingresos, deber de avisar. Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos
al cumplimiento de sus fines.

Si acumulan fondos deben ser con un objeto preciso que este relacionado al objeto previsto en el
estatuto. Los miembros del consejo de administración deben avisar a la autoridad de contralor estos
planes y presentar la documentación que acredite la realización factible de los mismos. También deben
avisarle de cualquier gasto que importe una disminución apreciable del patrimonio de la fundación,
conforme al art 213.

INFORMACION Y CONTRALOR
Art 214. Deber de información. Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de contralor de su
jurisdicción toda la información que ella les requiera.

Art 215. Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones oficiales deben suministrar
directamente a la autoridad de contralor la información y asesoramiento que esta les requiera para una
mejor apreciación de los programas proyectados por las fundaciones.

Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de contralor de su jurisdicción toda la información


que ella les requiera, ya sea para verificar si los planes programados son viables, si su actividad coincide
con su finalidad de bien común o si se ha desvirtuado, etc.

Además, las reparticiones oficiales, deben suministrar directamente a la autoridad de contralor la


información y asesoramiento que esta les requiera para una mejor apreciación de los programas
proyectados por las fundaciones.

REFORMA DEL ESTATUTO Y DISOLUCION

Art 216. Mayoría necesaria. Cambio de objeto. Excepto disposición contraria del estatuto, las reformas
requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo de
administración y de los dos tercios en los supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades
similares, y disolución. La modificación del objeto solo es procedente cuando lo establecido por el
fundador ha llegado a ser de cumplimiento posible

Art 217. Destino de los bienes. En caso de disolución el remanente de los bienes debe destinarse a una
entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad
pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que este domiciliad en la república. Esta
disposición no se aplica para las fundaciones extranjeras. Las decisiones que se adopten en lo relativo al
traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor

Art 218. Revocación de las donaciones. La reforma del estatuto o la disolución y traspaso de los bienes
de la fundación, motivados por cambios en las circunstancias que hayan tornado imposible el
cumplimiento de su objeto conforme a lo previsto al tiempo de la creación del ente y del otorgamiento
de su personería jurídica, no da lugar a la acción de revocación de las donaciones por parte de los
donantes o sus gerederos, a menos que en el acto de celebración de tales donaciones se haya
establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto.

Para modificar el estatuto hay que atenerse a la mayoría de votos que este exija, pero para el caso de
que este no lo prevea, el código establece las siguientes pautas.
a. Cualquier reforma que pretenda hacerse en el estatuto, requiere por lo menos el voto de la
mayoría absoluta de los integrantes del consejo de administración.
b. En los casos específicos de 1. Modificación del objeto, 2. Fusión con entidades similares y 3.
Disolusion de la fundación, se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes del
consejo de administración. Esto se debe a la gran trascendencia que tienen estas decisiones.
c. La modificación del objeto solo es procedente cuando lo establecido por el fundador ha llegado a
ser de cumplimiento posible.

En caso de disolución de la fundación, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de
carácter público o a una persona jurídica de carácter privado, que reuna las siguientes características.

a. Que su objeto sea de utilidad publica o de bien común


b. Que no tenga fin de lucro
c. Que este domiciliada en la republica argentina

Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras. Las decisiones que se adopten en lo relativo
al traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor.

En cuanto a la revocación de las donaciones, en principio, el hecho de que se forme el estatuto o que se
disuelva la fundación y se traspasen sus bienes, no habilita a los donantes o a herederos a pedir la
revocación de las donaciones, con la excepción, de que la misma al realizarse establezca expresamente
como condición resolutoria el cambio de objeto. En dicho caso si procederá la acción de revocación de la
donación.

FUNDACIONES CREADAS POR DISPOSICION TESTAMENTARIA

En los casos en que la fundación deba crearse en razón de que una persona en su testamento ha
dispuesto que sus bienes sean destinados a crear una fundación, será el ministerio publico quien se
encargara de que la voluntad del testador se cumpla.

En estos casos los herederos entre si y el albacea deben ponerse de acuerdo acerca del acta constitutiva
y del estatuto que habrá de regir la fundación. Si no logran ponerse de acuerdo, las diferencias son
resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al ministerio público y a la autoridad del contralor.

AUTORIDAD DEL CONTRALOR

Atribuciones. La fundación no tiene socios ni asociados, sino que posee beneficiarios que puedan
controlar que sus fines se cumplan y no se desvirtúen, que se respete su estatuto y que su
funcionamiento sea acorde a las disposiciones legales y estatuarias.
Ante esta situación el estado a través de la autoridad de contralor, es quien asume esta función de
control y fiscalización.

A tales efectos y de acuerdo al art 221 la autoridad de contralor tiene las siguientes atribuciones

a. Aprobar estatutos y su reforma


b. Fiscalizar su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatuarias que la
rigen
c. Fiscalizar la disolución y liquidación.
d. Solicitar al juez la designación de adminisrtadores internos de las fundaciones cuando no se llenan
las vacantes de sus órganos de gobierno con perjuicio para su normal funcionamiento, o cuando
se carece temporalmente de tales órganos.
e. Suspender en urgencias el cumplimiento de las resoluciones contrarias a las leyes o estatutos y
solicitar a las autoridades judiciales la nulidad de tales actos.
f. Solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores por fallas en sus
cargos
g. Convocar al consejo de administración a pedido de alguno de sus miembros.
h. En los casos de cambio de objeto puede fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el
establecido por el fundador es de cumplimiento imposible, procurando respetar la voluntad del
fundador.
i. Puede disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o mas fundaciones.
5. Simples asociaciones: régimen legal: forma del acto constitutivo. Ley aplicable. Existencia.
Prescindencia del órgano de fiscalización. Insolvencia. Responsabilidad de los miembros.

SIMPLES ASOCIACIONES

Las simples asociaciones son entidades que por la escasa importancia de sus actividades o de su
patrimonio no gestionan la autorización estatal

REGIMEN LEGAL

A diferencia del código de velez, a las asociaciones simples se las considera personas jurídicas privadas,
con la plena capacidad que les corresponde y se las regula formalmente a través del código.

FORMA DEL ACTO CONSTITUTIVO

Art 187. Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por
instrumento publico o por instrumento privado con firma certificada por escribano publico. Al nombre
debe agregársele, antepuesto o presupuesto, el aditamento simple asociación, o asociación simple.
La simple asociación puede ser constituida por instrumento publico o por instrumento privado, con
firma certificada por escribano publico. Al nombre debe agregársele de forma antepuesta o presupuesta
el admitamento simple asociación o asociación simple.

LEY APLICABLE

Art 188. Las simples asociaciones se rigen e cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración,
socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las
disposiciones especiales de este capitulo

EXISTENCIA

Art 189. Existencia. La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la
fecha del acto constitutivo

PRESCINDENCIA DEL ORGANO DE FISCALIZACION

Art 190. Prescindencia del órgano de fiscalización. Las simples asociaciones con menos de veinte
asociados pueden prescindir de órgano de fiscalización, subsiste la obligación de certificación de sus
estados contables. Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión
tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros. La
cláusula en contrario se tiene por no escrita.

Si la simple asociación tiene menos de 20 asociados puede prescindir del órgano de fiscalización, pero
subsiste la obligación de certificación de sus estados contables. Si se prescinde del órgano de
fiscalización, todo miembro aun excluido de la gestión tiene derecho a informarse sobre el estado de los
asuntos y de controlar sus libros y registro. La clausula en contrario se tiene por no escrita.

INSOLVENCIA

Art 191. Insolvencia en caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y
todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de
las obligaciones de la simple asociación que resultan de las decisiones que se han suscripto durante su
administración. Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de
las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales

El principio general es que el asociado no responde por las deudas de la persona jurídica sino hasta la
concurrencia del aporte o contribuciones compormetidos y de las cuotas que deba. El art 191 se aparta
de esta idea y en el caso de insuficiencia de bienes, es decir, insolvencia o quiebra se establece la
responsabilidad solidaria del administrador, por las obligaciones de la simple asociación que resultan de
las decisiones que ha suscripto durante su administración.

El fundador o asociado que no haya intervenido en la administración de la simple asociación no esta


obligado por las deudas de la misma, sino hasta la concurrencia de la contribución comprometida o de
las cuotas impagas.

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS

Art 192. Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no intervino en la administración
de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la
contribución prometida o de las cuotas impagas
Unidad 10
Objeto de la relación jurídica.
1. Patrimonio: nueva concepción de patrimonio.

El objeto de la relación jurídica es un hacer o un no hacer. La prestación de un servicio o una cosa.


Puede ser una cosa o un hecho.

El código civil de Vélez definía el patrimonio como el conjunto de los bienes de una persona. El nuevo
código se refiere en innumerables oportunidades al patrimonio, pero no lo define.

El patrimonio es un atributo de la personalidad, el cual comprende todo lo que tiene el sujeto y nadie
carece del mismo. Es el conjunto de bienes de una persona

La doctrina ha llegado a la conclusión de que el patrimonio esta integrado por derechos sobre los
bienes. Los bienes y cosas son solo mediatamente el contenido del patrimonio. Ello aparece reflejado
por el art 15 del código, cuando establece que las personas son titulares de los derechos individuales
sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código. El pasivo,
compuesto por deudas, no forma parte del patrimonio

El patrimonio es intransmisible de manera universal, con la excepción de la muerte o el concurso de


quiebras, donde si se permite la transmisión universal del mismo.

PATRIMONIO. NUEVA CONCEPCION

2. Derechos y bienes: régimen regulatorio: los derechos individuales de las personas sobre bienes
que integran su patrimonio (arts. 15 y 16; 225 a 234 y 1882 y siguientes). Derechos individuales
de las personas sobre el cuerpo humano, que no tienen contenido patrimonial (art. 17). Los
derechos de las comunidades sobre los bienes comunitarios (art 18 y siguientes). Derechos de
incidencia colectiva (arts.14, 240, 241) y los bienes comunes. El cuerpo humano.

DERECHOS Y BIENES: REGIMEN REGULATORIO: LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS


SOBRE BIENES QUE INTEGRAN SU PATRIMONIO.

El nuevo código desarrolla este tema en el libro primero, parte general título III y se refiere no solo a la
especie de cosas, sino también a su género, los bienes. En el código de velez solo se refería a las cosas y
lo hacía en la parte de los derechos reales

En este capítulo dedicado a los bienes, no se define a las cosas ni a los bienes, pero suministra conceptos
sobre distintas categorías de ellos, regulando los bienes con relación a las personas y los bienes con
relación a los derechos de incidencia colectiva.

De los art 225 a 234 se dan conceptos sobre varias categorías de cosas, frutos, productos y bienes fuera
del comercio. También se eliminan algunas categorías, como por ejemplo, los inmuebles por accesión
moral, y se modifican los conceptos de cosas fungibles y consumibles.

Art 15. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes
que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código

Esto quiere decir, que el patrimonio está integrado por derechos sobre los bienes.

Art 16. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del art 15 pueden recaer sobre bienes
susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las
cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del
hombre.

Bienes. Son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener valor o utilidad. Dentro de
la expresión bienes quedan incluidos los derechos. En el nuevo código esa concepción patrimonialista de
los bienes, que asocia a los bienes con un valor económico, ha cambiado, ya que existen bienes que
siendo de la persona, no tienen un valor económico aunque si una utilidad, como sucede con el cuerpo,
órganos, etc.
Cosas. Son los objetos materiales susceptibles de tener valor. Las disposiciones referentes a las cosas
son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al serivicio del hombre.
Desde el punto de vista físico, cosa es todo lo que existe y desde el punto de vista jurídico, se debe
limitar este dicho a todo lo que tiene un valor entre los bienes de los particulares.

En definitiva, en nuestro derecho vigente hay BIENES CON VALOR ECONOMICO que cuando son
materiales, se llaman cosas. Y BIENES SIN VALOR ECONOMICO que son los que recaen sobre el cuerpo
humano y los derechos de las comunidades indígenas.

Clasificación

a. INMUEBLES: POR SU NATURALEZA, O POR ACCESION

Art 225. Inmuebles por naturaleza. Son inmuebles por naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a el de
una manera organica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

Art 226. Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran
inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman
un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario

b. MUEBLES. POR SU NATURALEZA O POR SU CARÁCTER REPRESENTATIVO

Art 227. Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por si mismas o por una fuerza
externa.

c. COSAS DIVISIBLES. COSAS INDIVISIBLES.

Art 228. Cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser
destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo análogo tanto a las partes como a la cosa
misma.Indivisibles, Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico
su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles la reglamentación del fraccionamiento parcelario
corresponde a las autoridades locales.

d. PRINCIPALES

Art 229. Cosas principales. Son cosas principales las que pueden existir por si mismas.

e. ACCESORIAS
Art 230. Cosas accesorias. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas
por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa
principal, excepto disposición legal en contrario. Si las cosas muebles se adhieren entre si para formar un
todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del
mismo valor no hay cosa principal ni accesoria

f. CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES

Art 231. Cosas consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso.
Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean
susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.

g. FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES

Art 232. Cosas fungibles. Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro
individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad

h. FRUTOS Y PRODUCTOS

Art 233. Frutos y productos. Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable sin que se
altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontaneas de la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos
civiles son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su
sustancia. Los frutos naturales e industriales y los productos formal un todo con la cosa, si no son
separados

i. FUERA DEL COMERCIO.

Art 234. Bienes fuera del comercio. Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión esta
expresamente prohibida: por ley, por actos jurídicos en cuanto este código permite tales prohibiciones.

DERECHOS INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS SOBRE EL CUERPO HUMANO, QUE NO TIENEN


CONTENIDO PATRIMONIAL.

Art 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen
un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y solo pueden ser
disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes
especiales.
Esta norma enuncia una categoría de derechos a los que no se reconoce valor comercial. Su protección
jurídica se asienta en el reconocimiento de otros valores como el afectivo, el terapéutico, el científico, el
humanitario o el social, o de la concurrencia de ellos, calificación que puede proyectarse a los bienes
involucrados. El contenido del artículo se centra en la vinculación de los derechos sobre el cuerpo
humano con los conceptos jurídicos asociados a los derechos personalísimos y adopta la tesis de la
extrapatrimonialidad de las partes del cuerpo humano, cuya transmisión opera sobre el principio de
solidaridad y no en función de una finalidad lucrativa.

Cabe anticipar que ciertas partes renovables del cuerpo pueden ser objeto de negocios jurídicos
onerosos una vez desprendidas de él, como ser los cabellos o la leche materna.

Los gametos pueden ser dados a los efectos de una fecundación asistida, y el dador puede recibir una
razonable compensación.

LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES SOBRE BIENES COMUNITARIOS.

Art 18. Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho
a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo
dispuesto por el art 75, inc 17 de la CN.

Este articulo debe ser analizado junto con el art 75 inc 17 de la CN, el cual reconoce también la
propiedad comunitaria indígena.

Con esta norma surge un nuevo tipo de propiedad, la de las comunidades indígenas con personería
jurídica, reconociéndoles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan y estableciendo que dichas tierras no serán enajenables ni transmisibles, ni susceptibles de
gravámenes o embargos.

Aparte de la constitución nacional y del art 18 del nuevo código, los derechos de las comunidades
indígenas están receptados en tratados internacionales y en las leyes nacionales.

DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA Y LOS BIENES COMUNES

Art 14. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen derechos
individuales y de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

Art 240. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos
individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos
de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local
dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros,
según los criterios previstos en la ley especial.

Art 241. Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetare la
normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

En los derechos de incidencia colectiva el bien afectado es colectivo, el titular del interés es el grupo y
no un individuo en particular. En estos supuestos puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno
de los sujetos que integran el grupo o de una asociación con representatividad en el tema o del estado.

La corte suprema refiriéndose a la legitimación para ejercer derechos sostuvo que los derechos sobre
bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular y los derechos de incidencia colectiva tienen por
objeto bienes colectivos, y son ejercidos por el defensor de la nación, las asociaciones que concentran el
interés colectivo, y el afectado.

CUERPO HUMANO

Art 17. Los derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no
tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser
disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes
especiales.

Art 56. Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio
cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la
moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la
persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico.

La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.

El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no


puede ser suplido y es libremente revocable.

Art 1004. Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o
que están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la
persona humana, o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe
que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los art 17 y 56.
3. Bienes con relación a las personas: redefinición de los bienes de dominio público. Bienes
pertenecientes al dominio público. Bienes del dominio privado del estado. Determinación y
caracteres de las cosas del estado. Uso y goce. Bienes de los particulares. Aguas de los
particulares

BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS.

Al tratar los bienes con relación a las personas, el nuevo C C y C regulan:

a. Bienes de dominio público, art. 235


b. Bienes de dominio privado del estado, art 236
c. Bienes de los particulares, art 238
d. Aguas de los particulares 239.

REDEFINICION DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

Los bienes de dominio público son aquellas cosas muebles o inmuebles que siendo propiedad del estado
nacional o de los estados provinciales o de los municipios, están destinadas a satisfacer a una finalidad
de utilidad pública y librados al uso general y gratuito de todos los particulares.

BIENES PERTENECIENTES AL DOMINIO PÚBLICO

El art 235 enumera los bienes que pertenecen al dominio publico. Entre ellos están el mar territorial, las
aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros, los ríos, estuarios, arroyos y demás
aguas que corren por causes naturales, los glaciares, las islas, que no pertenezcan a particulares, espacio
aéreo, las calles,plazas, etc.

Dicha enumeración es ejemplificativa, ya que además de los de allí contemplados, forman parte del
dominio publico otros bienes que pueden ser declarados tales por otras leyes.

BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO


El dominio privado del estado nacional, provincial o municipal es un verdadero derecho de dominio,
regido por normas del derecho privado.

El código enumera los bienes que forman parte del dominio privado en el art 236, incluyendo los
inmuebles que carecen de dueño, los lagos no navegables que carecen de dueño, las cosas muebles de
dueño desconocido, los adquiridos por cualquier titulo y las minas según lo normado por el código de
minería. Pero no contiene ninguna otra disposición, por lo que el dominio privado del estado queda
regido por las mismas reglas que son aplicables al dominio de los particulares.

DETERMINACION Y CARACTERES DE LAS COSAS DEL ESTADO. USO Y GOCE

Art 237. Determinación y caracteres de las cosas del estado. Uso y goce.

Los bienes públicos del estado son inajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su
uso y goce sujeto a las disposiciones generales y locales

La CN la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o


municipal de los bienes enumerados en los dos artículos 235 y 236.

BIENES DE LOS PARTICULARES

Todos los bienes que no son del estado nacional, de las provincias de la ciudad autónoma de buenos
aires o de los municipios, son bienes de los particulares, sin distinción de las personas que tengan
derechos sobre ellos, salvo lo previsto en las leyes especiales, conforme al art 238.

AGUAS DE LOS PARTICULARES

El art 239 trata acerca de las aguas de los particulares. Tal precepto dispone que las aguas que surgen en
los terrenos de los particulares pertenezcan a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas
siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las
restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas
privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.

4. Función de garantía de los bienes del patrimonio. Garantía común. Bienes afectados
directamente a un servicio público.

FUNCION DE GARANTIA DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO.

En el art 242 del nuevo código se establece la función de garantía de los bienes.
Art 242. Garantía común, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este
código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales
autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran.

En esta norma el código se refiere a la función de garantia que cumple el patrimonio, constituido por los
bienes y derechos patrimoniales de una persona, y consagra expresamente el tradicional principio de
que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Este principio significa que todos
los bienes del patrimonio del deudor responden por las deudas que él tenga. Si el deudor no cumple, sus
acreedores pueden ejecutar sus bienes, en las medidas necesarias para satisfacer su crédito, y cobrarse
del producido por estos.

GARANTIA COMUN

El art 743 establece cuales son los bienes que constituyen la garantía común de los acreedores.

Art 743. Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la
garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor,
pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos
bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.

Este principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, no es absoluto y presenta
dos limitaciones:

A los acreedores no son todos iguales, hay algunos de ellos que tienen derecho a ser pagados antes que
otros y otros que pueden separar bienes del deudor para cobrarse sus créditos. Por ello los acreedores
pueden ser:

a. Privilegiados, aquellos que tienen el privilegio dado por la ley de ser pagados antes que otros
acreedores.
b. Con derecho real de garantía, tienen afectada una cosa al cobro de su crédito, se vende la cosa y
cobran
c. Quirografarios o comunes, son los que carecen de toda preferencia y por lo tanto cobran después
de que hayan cobrado los acreedores con privilegio o con derecho real de garantía. Si el
patrimonio del deudor no alcanza, ellos cobran a prorrata de sus créditos.

B, hay bienes a los cuales el principio no se aplica, porque ellos no están afectados al cumplimiento de
ninguna deuda ya sea porque asi lo dispone el código o por una ley especial.
En efecto hay bienes excluidos de la garantía común que no pueden ser embargados ni ejecutados por
los acreedores, porque se los considera indispensables para la subsistencia del deudor o de su familia y
es justo que no se prive a ningún hombre de lo que necesita imperiosamente para subsistir.

Conforme al art 744 quedan excluidos de la garantia común, las ropas y muebles de uso indispensable,
los instrumentos para el ejercicio de su profesión, los sepulcros afectados a su destino, los bienes
declarados inembargables, entre otros.

Acciones protectoras de los acreedores:

a. Acción Pauliana, que es la acción contra el fraude.


b. Acción contra el deudor
c. Acción subrogante o subrogatoria. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no puede ejercer
judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si este es remiso en hacerlo y esa
omisión afecta el código de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los
bienes obtenidos por ese medio.
d. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor,
hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en exclusivo
beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en casos
previstos por ley.

Medidas cautelares protectoras del acreedor:

a. Embargo preventivo, medida cautelar sobre uno o varios bienes con objeto de inmovilizarlos y
asegurar la responsabilidad
b. Secuestro, consiste en desapoderar de un bien al deudor
c. Intervención judicial, es la designación de una persona con el fin de intervención en la vida
económica de una persona, con el fin de controlar.
d. Prohibición de contratar, consiste en prohibir contratar sobre ciertos bienes
e. Inhibición general de bienes, medida que impide al deudor vender o gravar sus inmuebles o
bienes registrables.

BIENES AFECTADOS DIRECTAMENTE A UN SERVICIO PÚBLICO

Art 243. Bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata de los bienes de los particulares
afectados directamente a la prestación de un servicio público el poder de agresión de los acreedores no
puede perjudicar la prestación del servicio.
Los servicios públicos cumplen la función necesaria o beneficiosa para toda la comunidad, razón por la
cual se debe evitar que se afecten o paralicen. El estado puede prestar el servicio público por sí mismo o
delegar la prestación del servicio a particulares. Cuando el servicio público se presta con bienes de los
particulares, los acreedores no pueden ejercer su poder de agresión si ello perjudica la prestación del
servicio.

5. Vivienda: afectación. Legitimados. Beneficios. Efectos. Desafectación y cancelación de la


inscripción.

VIVIENDA

El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados


internacionales. Esto justifica que en la legislación argentina se haya protegido al inmueble destinado a
vivienda familiar, estableciéndose que no podía ser embargado ni ejecutado. La protección estaba
regulada mediante el régimen bien de familia, el nuevo código sustituye el régimen del bien de familia
por un capítulo especial dedicado a la vivienda (arts. 244 a 256.)

AFECTACION

De acuerdo al art 244 puede afectarse a este régimen un inmueble destinado a vivienda, ya sea por su
totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones
legales.

También puede afectar un inmueble rural que no exceda de la unidad económica de acuerdo con lo que
establezcan las reglamentaciones locales, conforme al art 256.

Inscripción. La afectación debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble según las formas
previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley
nacional del registro inmobiliario.

Afectación total o parcial. La afectación puede ser total o hasta una parte del valor del inmueble, a
diferencia de la ley anterior donde solo se podía afectar por el total.

No se puede afectar más de un inmueble. Si alguien fuese propietario único de dos o más inmuebles
afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo de ellos dentro del plazo que fije la autoridad de
aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el inmueble o constituido en primer término.

LEGITIMADOS
Los legitimados para solicitar la afectación, conforme al art 245 son:

a. El titular registral y si el inmueble eta en condominio (varios titulares) deben solicitar todos los
cotitulares conjuntamente.
b. El testador, por un acto de última voluntad, en este caso el juez debe ordenar la inscripción a
pedido de cualquiera de los beneficiarios o del ministerio público, o de oficio si hay beneficiarios
incapaces o con capacidad restringida.

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye
la vivienda en el juicio, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

BENEFICIOS

El régimen de afectación de vivienda beneficia a:

a. El propietario constituyente, el cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes.


b. En defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el
constituyente

Acá hay una modificación importante, dado que en la ley anterior se exigia la existencia de familia para
afectar el inmueble, ya que se protegía la vivienda familiar. Ahora se permite la constitución de la
afectación a favor del titular del dominio aunque no tenga familia, por un lado porque lo protegido es la
vivienda sea familiar o no y por otro porque se toma en cuenta la realidad de que hay personas que
viven solas

Debe existir una habitación efectiva del inmueble. Es decir que al menos uno de los beneficiarios debe
habitar en el mismo.

Se admite la subrogación real, la cual implica el cambio de una cosa por otra, en este caso es el cambio
del inmueble afectado a vivienda por otro inmueble adquirido que pasa a ocupar el lugar del inmueble
afectado.

EFECTOS

Par determinar si la afectación es oponible a acreedores debemos distinguir si la deuda es anterior o


posterior a la afectación.

a. Si la deuda es anterior a la afectación, esta no se puede oponer a los acreedores y estos, pese a la
afectación, podrán embargar y ejecutar la vivienda.
b. Si la deuda es posterior a la afectación, la vivienda afectada no puede ser ejecutada ni embargada
salvo en los casos de excepción mencionados en el art 249: si la deuda es por expensas comunes
y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente el inmueble. Si la deuda tiene
garantía real sobre el inmueble. Si la deuda tiene origen en construcciones o mejoras en el
inmueble. O si la deuda es por prestaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos
menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a pedir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble
afectado, ni tampoco sobre la indemnización o precio que la sustituyen, aunque sea obtenido en
subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Si el inmueble se subasta y
queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble.

DESAFECTACION Y CANCELACION DE LA INSCRIPCION.

La desafectación es el acto por el cual se deja sin efecto la afectación del inmueble y cesan sus efectos
legales, se lleva a cabo cancelando la inscripción en el registro.

De acuerdo con el art 255 la desafectación y la cancelación de la inscripción proceden:

a. A solicitud del constituyente, si está casado o vive en unión convivencia se requiere el


asentimiento del cónyuge o del conviviente, si este se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad
restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente
b. A solicitud de la mayoría de los herederos si la constitución se dispuso por testamento, excepto
que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto o existan
beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que
sea más conveniente para el interés de estos.
c. A requerimiento de la mayoría de los condominios computada en proporción a sus respectivas
partes indivisas, con los mismos limites expresados anteriormente.
d. A instancia de cualquier interesado o de oficio si no subsisten los recaudos previstos para la
afectación, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios.
e. En caso de expropiación, reivindicación, venta judicial, con los límites del art 249.
Unidad 11
Fuentes de las relaciones jurídicas.
1. Hecho jurídico: concepto. Clasificación. Examen del art 257 del código. Efectos. Distinción con
el acto jurídico

HECHO JURIDICO. CONCEPTO.

Los hechos son acontecimientos o sucesos que provienen de la naturaleza o del hombre. Algunos
hechos no influyen en el campo jurídico, otros por el contrario, producen consecuencias jurídicas.
Podemos decir que hablamos de hechos jurídicos cuando el ordenamiento jurídico prevé efectos
jurídicos derivados de ellos.

Art 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico,
produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

CLASIFICACION.

Los hechos jurídicos pueden clasificarse en:

a. Hechos naturales: son aquellos actuados por la naturaleza, sin intervención del hombre. Por
ejemplo, la muerte natural de una persona produce la apertura de su sucesión.
b. Hechos humanos: son aquellos realizados por el hombre, como por ejemplo edificar, sembrar,
cultivar, etc. Los hechos humanos pueden ser voluntarios e involuntarios: 1) son involuntarios
cuando el hombre realiza los mismos sin voluntad, es decir, sin discernimiento, sin intención o
sin libertad. Por ejemplo, si me empujan y al caer causo daños. Los hechos involuntarios no
producen obligación alguna para su autor.
2) son voluntarios cuando son ejecutados con discernimiento, intención y libertad
que se manifiesta por un hecho exterior, conforme al art 200

A su vez, los hechos humanos pueden ser lícitos o ilícitos.

a. Lícitos. Son los hechos voluntarios no prohibidos por la ley, conforme al art 258. Respecto de esta
clase de hechos debemos diferenciar:
* Cuando el hecho voluntario lícito tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos, o sea, la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, se denomina ACTO
JURIDICO, como por ejemplo, un contrato, testamento, etc.
* Cuando no tenga ese fin inmediato de producir efectos jurídicos, pero pueda producirlos, se
denominara simple acto lícito.
Art 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario licito que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
Art 258. Simple acto licito. El simple acto licito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de
la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

b. Ilícitos: son aquellos cuya realización, positiva o negativa, está prohibida por la ley o por
disposiciones municipales o policiales y a raíz de los cuales se produce un daño. Estos actos
ilícitos se pueden producir a raíz de que su autor ha actuado con imprudencia o negligencia,
culpa, o con intención de dañar, dolo.

EXAMEN DEL ART 257

Art 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico,
produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

EFECTOS

El art. 257 establece como efectos de los hechos jurídicos el nacimiento, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas. Como ya se ha señalado, con esto no debe entenderse que el hecho
jurídico es productor sin más de tales efectos, sino que éstos se producirán por imperio de la ley una vez
verificados los requisitos que ella exige.

DISTINCION CON EL ACTO JURIDICO


El hecho jurídico produce efectos jurídicos, puede ser ejecutado por el hombre o no, si fuese ejecutado
por el hombre, puede ser voluntario o no, y si fuese voluntario, puede ser licito o ilícito.

El acto jurídico es siempre un hecho humano, voluntario y licito y su característica principal es que tiene
por fin inmediato producir efectos jurídicos, o sea, la adquisición, modificación o extinción de relaciones
o situaciones jurídicas. Todo acto jurídico queda comprendido dentro del genero de hechos jurídicos.

1. Simple acto licito. Análisis del art 258 del código y distinción con el acto jurídico. Efectos.

SIMPLE ACTO LÍCITO. ANALISIS DEL ART 258

El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Art. 258

Los simples actos lícitos son aquellos hechos humanos, voluntarios, no prohibidos por el ordenamiento
normativo que producen efectos con independencia de la voluntad de las partes.

Es la ley la que establece cuándo el acto produce efectos, en su caso, cuáles, con prescindencia de si las
partes quieren o no producirlos. Así, por ejemplo, quien escribe una canción por placer no piensa que el
ordenamiento legal protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra.

El simple acto lícito es una acción voluntaria de la que puede resultar alguna adquisición, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas

La diferencia radica en que en este supuesto se define una especie de los hechos jurídicos, esto es,
aquellos que se refieren a los actos voluntarios que no son contrarios al ordenamiento jurídico y que
tampoco tienen por fin inmediato la producción de efectos sobre las situaciones y relaciones jurídicas.
Esta última es la diferencia esencial entre simple acto lícito y el acto jurídico.

Los simples actos lícitos son aquellas acciones que se encuentran permitidas pero que no se regulan en
forma específica. Por su licitud, se presumen autorizadas por el Derecho en razón del principio según el
cual todo lo que no está prohibido se encuentra permitido (art. 19, CN).

DISTINCION CON EL ACTO JURIDICO

Ambos son hechos jurídicos, humanos, voluntarios y lícitos, y además ambos producen efectos jurídicos.
La diferencia está dada en que

a. Los actos jurídicos, como por ejemplo, comprar, donar, testar, etc. Tienen como fin inmediato
producir efectos jurídicos
b. En cambio, los simples actos licitos, como pujor ejemplo, sembrar, construir, etc. Si bien pueden
producir efectos jurídicos, no tienen como fin inmediato producirlos.

EFECTOS

Los efectos jurídicos que produzca el simple acto licito, se darán prescindiendo del querer del agente y
por la simple circunstancia de haberse colocado en la situación prevista por la norma como supuesto de
hecho

2. Acto voluntario: concepto art 260. Condiciones internas: discernimiento: concepto. Causas
obstativas. Intención: concepto. Causas obstativas. Libertad: concepto. Supuestos de restricción
de la libertad. Presunción legal. Condiciones externas: diversas formas de manifestación de la
voluntad. Silencio. Examen de las teorías que hacen prevalecer las condiciones internas o
externas. Solución del código.

ACTO VOLUNTARIO. CONCEPTO ART260

Art 260. Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que
se manifiesta por un hecho exterior.

Para que un acto sea considerado voluntario, debe reunir condiciones internas (discernimiento,
intención y libertad) y condiciones externas (forma de manifestar la voluntad)

CONDICIONES INTERNAS

Las condiciones internas son que el acto sea ejecutado con discernimiento, intención y libertad

DISCERNIMIENTO. CONCEPTO. CAUSAS OBSTATIVAS.

Es la facultad que permite a la persona, apreciar, y saber lo que está haciendo, de moto tal que le sea
posible comprender el significado y alcance de sus actos. Las causas que afectan al discernimiento son la
edad y estar privado de razón.

INTENCION: CONCEPTO. CAUSAS OBSTATIVAS

La intención consiste en el propósito de realizar el acto. Afectan a la intención el error, la ignorancia y el


dolo.
a. Error. Consiste en tener una falsa noción sobre un determinado punto. La persona cree que sabe
algo pero en realizad, sabe equivocado.
b. Ignorancia. Es la ausencia completa de conocimiento. La persona no esta errada o equivocada
sino que, directamente, no sabe, ignora todo lo relacionado con un determinado punto.
c. Dolo. Existe dolo cuando una persona, por medio de cualquier astucia, artificio o maquinación,
induce a otra persona a la realización o ejecución de algún acto. Por ejemplo, hay dolo si yo para
vender mi casa, oculto al comprador que los cimientos están en mal estado, y aparte le digo que
bajo el suelo de la propiedad hay oro.

Libertad. CONCEPTO

La libertad consiste en la posibilidad del individuo de decidir o elegir por si mismo la realización de sus
actos.

SUPUESTOS DE RESTRICCION A LA LIBERTAD.

La libertad se encuentra afectada por la fuerza (violencia física) y por la intimidación (violencia moral)

PRESUNCION LEGAL.

Presunción: Es aquel razonamiento que, partiendo de un hecho conocido, proporciona certeza respecto
de un hecho desconocido, debido a la vinculación o relación lógica entre uno y otro, Presunción legal: Se
da cuando los antecedentes y circunstancias que dan motivo a la presunción son establecidos por ley y
admite prueba en contrario.

Las presunciones legales son afirmaciones de certeza que la ley establece, en base a lo que
normalmente sucede en el devenir de los acontecimientos, donde a una determinada causa le sucede
una lógica consecuencia. Si se las considera verdaderas, sin prueba en contrario, se denominan
presunciones iuris et de iure, y si admiten prueba en contrario se las llama iuris tantum. El que tiene a su
favor la presunción iuris tantum solo deberá probar los presupuestos en que se basa la presunción, y si
alguien quiere desvirtuarla será esta persona quien deberá probar que la presunción iuris tantum no se
ajusta a la realidad.

CONDICIONES EXTERNAS: DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD.


Para que un acto sea considerado voluntario es necesaria que la voluntad sea manifestada por hechos
exteriores que demuestren su existencia. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por
signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.

Oralmente: cuando se expresa hablando. Por escrito: por ejemplo, a través de un documento público.
Por signos inequívocos: por ejemplo, decir que no con la cabeza. Por la ejecución de un hecho material:
por ejemplo, el que va a un auto servicio toma las mercaderías y luego abona en la caja, está
manifestando su voluntad de comprar.

SILENCIO

Art 263. Silencio como la manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación
no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o a la interrogación,
excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de
las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes.

El silencio no puede ser considerado como una manifestación tacita de la voluntad, salvo que se trate de
algunos de los casos en que haya un deber de expedirse el cual puede resultar:

a. De una ley
b. De la voluntad de las partes
c. De los usos y practicas
d. O de la obligación de explicarse a raíz de que el silencio actual esta relacionado con declaraciones
precedentes

La manifestación de la voluntad puede ser tacita, la cual resulta de actos por los cuales se la puede
conocer con certidumbre. La misma carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una
manifestación expresa.

La manifestación de la voluntad puede ser expresa, cuando se manifiesta oralmente o por escrito, o a
través de signos inequívocos

EXAMEN DE LAS TEORIAS QUE HACEN PREVALECER LAS CONDICIONES EXTERNAS O INTERNAS

Se detecta una discordancia entre las causas internas y la externalización del acto. Entre lo que quise
hacer y lo que termino saliendo.

Las teorías externas sostienen que lo que vale es lo transmitido al mundo exterior, es decir lo
efectivamente expresado, dejando de lado la intención de la persona al realizar dicho acto.
Las teorías internas sostienen que prevalece la intencion, es decir, las causas internas, por sobre lo
expresado al mundo exterior.

Teoría de la voluntad. Savigny. El efecto jurídico se produce por consecuencia de la voluntad interna, y
no por la declaración que de ella se hace. Habrá que atenerse a lo que la parte quiso decir. Seran
anulables las declaraciones mediando error, o en que la voluntad este viciada por dolo o violencia.

Teoría de la declaración. Hace prevalecer la declaración de voluntad por encima de lo querido


efectivamente por el autor de ella. La relación jurídica no nace de la voluntad, sino de su declaración. No
nace del querer, sino del comprometerse.

SOLUCION DEL CODIGO

El código asume una posición equilibrada. Por un lado requiere que estén presentes los elementos
internos, en particular entre ellos la intencion, que esta viciada por el error de hecho.

Pero no cualquier error anula el acto, sino que si el acto es bilateral o unilateral reciproco, es necesario
que sea esencial y reconocible.

Desde ya que nuestro código no acepta la reserva mental y además protege al tercero de buena fe
frente al acto simulado.

Con respecto a la interpretación de los actos jurídicos, ella debe respetar la confianza y lealtad que las
partes se deben recíprocamente.

3. Acto jurídico: definición art 259 del código. Caracteres. Bien jurídico tutelado. Clasificación

ACTO JURIDICO. DEFINICION ART 259

Art 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario licito que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas

CARACTERES

a. Es un hecho humano, voluntario y licito.


b. Tiene por fin inmediato la producción de efectos jurídicos, osea, la adquisición modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
BIEN JURIDICO TUTELADO

En el acto —también denominado negocio jurídico— el bien jurídico tutelado es la autonomía de la


voluntad y su intención creadora de efectos jurídicos. El Derecho capta un determinado fenómeno
volitivo y es que el sujeto quiere producir un efecto determinado con la celebración del acto. De modo
que si ese acto es lícito o no contraviene el ordenamiento jurídico y el fin querido no es imposible ni
prohibido, la ley ampara esa voluntad y la tutela como si fuera la ley misma.

Dentro de este esquema, los particulares pueden crear nuevos negocios no regulados, modificar los
efectos de algunos de los que sí están previstos —en tanto no se trate de una previsión imperativa, que
excede el marco de la autonomía de la voluntad— y el ordenamiento legal le proporciona a los
mecanismos de protección para que se puedan concretar los efectos perseguidos. Ciertos actos
jurídicos, sin embargo, son puestos a disposición de los particulares aunque éstos no pueden modificar
sus elementos, sino que están imperativamente precisados a ajustar su conducta a los instrumentos que
les facilita la ley. El acto quedará válidamente configurado en la medida que las partes respeten la
estructura y cumplan con los requisitos imperativamente prescriptos en el ordenamiento jurídico.

CLASIFICACION

a. UNILATERALES. Aquellos que solo requieren la voluntad de una persona. BILATERALES. Aquellos
que requieren el consentimiento de dos o más personas.
b. ENRTE VIVOS O DE ÚLTIMA VOLUNTAD. Aquellos que comienzan a surtir efecto después del
fallecimiento de la persona.
c. GRATUITOS. Aquel donde solo se beneficia una de las partes, por ejemplo, una donación.
ONEROSOS. Existe el beneficio de ambas partes, ya que hay prestaciones reciprocas
d. DE DISPOSICION. Modifican el patrimonio, producen un aumento o disminución del mismo
generado por alguna venta, donación o adquisición. DE ADMINISTRACION. Producen la
explotación del bien pero sin dañarlo, como por ejemplo, un alquiler.
e. PATRIMONIALES O EXTRA PATRIMONIALES (según tengan contenido económico o no)
f. POSITIVOS O NEGATIVOS (para crear, modificar, transferir, conservar derechos es necesaria la
realización de un acto u omisión)
g. FORMALES. Son aquellos donde la ley exige determinadas formalidades para que tengan efectos.
INFORMALES no requieren dichas formalidades.
h. PRINCIPALES. Tienen existencia y validez propia ACCESORIOS. La existencia requiere de otros
actos.
i. ACTOS PUROS la ejecución está sujeta a alguna modalidad. ACTOS SIMPLES. La ejecución no está
sujeta a ninguna modalidad.
4. Elementos esenciales del acto jurídico: a. Sujeto: Nocion, capacidad, partes, representantes,
sucesores. Terceros. Efectos del acto jurídico respecto de las partes y de los terceros. B. objeto:
requisitos, convalidación. C. Causa: la causa en nuestro derecho. D. Forma: concepto genérico y
específico. Clasificación de los actos según la forma. Principio de libertad de formas. Forma
impuesta. Consecuencia de la inobservancia de las formas.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACTO JURIDICO

Elementos.

Según un criterio generalizado los negocios jurídicos están compuestos por elementos esenciales,
naturales y accidentales.

La doctrina tradicional suele considerar como esenciales la voluntad, el objeto, la causa y la forma.

Se llaman elementos naturales a los que suelen acompañar al negocio jurídico según su naturaleza: la
garantía de evicción, los vicios redhibitorios, el pacto comisorio, etc.

Finalmente los elementos accidentales, son aquellos que pueden o no existir según la voluntad de las
partes, forman parte de esta categoría las modalidades de los negocios (condición, hecho futuro e
incierto, plazo, hecho futuro y cierto y cargo, obligación accesoria).

Los elementos esenciales son aquellos elementos indispensables para que el acto jurídico exista, ellos
son:

a. Los sujetos del acto.


b. El objeto del acto.
c. La causa del acto.
d. La forma del acto.

SUJETO. NOCION

Los sujetos son las personas otorgantes del acto, osea aquellas de las cuales emana el acto. Es la
persona física o jurídica cuya esfera jurídica de actuación es alcanzada por los efectos del negocio
jurídico. Es aquel cuyos derechos u obligaciones, nacen, se modifican o se extinguen como consecuencia
del negocio jurídico

CAPACIDAD

El sujeto debe ser capaz de ejercicio y además debe tener la capacidad específica para realizar ese acto,
es decir, capacidad de derecho.
PARTES.

La parte es la persona física o jurídica cuya esfera jurídica de actuación es alcanzada por los efectos del
negocio jurídico. Es aquel cuyos derechos u obligaciones nacen, se modifican, se transmiten o se
extinguen como consecuencia de un negocio jurídico.

OTORGANTE. El otorgante es quien concluye por si mismo un acto prestando su consentimiento. La


parte puede otorgar el acto o también hacerlo un representante.

REPRESENTANTE.

Es quien declara su voluntad en nombre y por cuenta de otra persona, en virtud de una facultad
apropiada y suficiente de tal modo que los efectos que se producen directa e indirectamente recaen en
el representado. Como si el mismo hubiese otorgado el acto.

Hay tres tipos de representación.

a. Legal. Es aquella adquirida mediante la ley, resultante de una regla de derecho.


b. Voluntaria, cuando resulta de un acto jurídico
c. Orgánica. Emerge de los órganos, resulta del estatuto de una persona jurídica

Art 358. Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de
representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. La
representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, legan cuando resulta de una regla de
derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica.

Art 359. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las
facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el
representado.

Para que los efectos del acto obrado por el representante se imputen al representado, es necesario que
aquel haya actuado dentro de los límites de su representación.

Si el representante realiza actos no autorizados o si el poder esta extinguido, los actos son oponibles a
los terceros si estos lo conocieron o pudieron conocerlo actuando con la debida diligencia.

Si la representación es voluntaria solo se puede otorgar representación para los actos que el
representado podría actuar por sí mismo (art 362).

Los terceros que contratan con el representante pueden exigir a este la entrega de una copia firmada
del que resulta su representación (art 374).
Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva y deben ser expresas como por
ejemplo para el reconocimiento de hijos, petición de divorcio o nulidad del matrimonio, aceptar
herencias, reconocer o novar obligaciones, renunciar, transar o someter a árbitros, dar o tomar en
locación inmuebles pro más de tres años, otorgar fianzas.

Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el
representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, sin culpa suya, en la
validez del acto.

El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe
realizar.

El poder puede ser dado a una o más personas y estas pueden actuar en forma conjunta o sucesiva.

La representación puede ser expresa o tácita. Esta última se da cuando una persona celebra actos en
nuestro nombre y representación sin tener poderes suficientes. Si ratificamos lo actuado o pudiendo
impedir los actos, no lo hacemos ello implica ratificación de lo actuado por el representante con efectos
retroactivos al día de la celebración del acto (art 371).

La representación voluntaria no es un acto intuitu personae, por lo que salvo prohibición expresa, el
poder puede sustituirse en otro (art 377).

El apoderado responde por los actos del sustituido salvo que el sustituido hubiese sido designado por el
representado.

La representación se extingue:

1) cumplimiento de los actos encargados por el apoderado

2) muerte del representante o del representado, salvo que haya sido otorgado para actos determinados
y en razón de un interés legítimo del representante, un tercero, o común del representante y
representado o del representante y un tercero.

3) la revocación hecha por el representado, a menos que el poder se haya concedido como irrevocable
(es irrevocable cuando ha sido otorgado para actos determinados, limitados en el tiempo y en razón de
un interés legítimo del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a
representante y un tercero, o a representado y tercero) a menos que haya justa causa.

4) renuncia del representante

5) a quiebra de uno u otro


6) la pérdida de la capacidad de uno u otro (existe una excepción a la incapacidad del representado,
cuando anticipadamente da directivas y confiere mandato respecto de su salud y en previsión de su
propia incapacidad, art 60).

SUCESORES

Los sucesores son los que ocupan el lugar de las partes en el negocio jurídico.

Los sucesores pueden ser por actos entre vivos o mortis causa.

La transmisión por causa de muerte puede ser a titulo universal o particular.

Son sucesores universales los que reciben todo o una parte indivisa del patrimonio (art. 400). Ejemplo el
heredero. Así se dispone que los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente, a los
sucesores universales, a no ser que las obligaciones que dé el nacen son inherentes a la persona, o que
la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o este prohibida por una clausula del
contrato o de la ley (art 1024).

El sucesor particular es el que recibe un derecho singular sea por causa de muerte (legatario) como por
acto entre vivos (cesionario de un crédito).

TERCEROS

Los terceros no partes y por lo tanto los actos jurídicos no pueden obligarlos ni podrían invocar el
negocio para atribuir a las pates obligaciones que ellas no convinieron.

Pero este principio requiere ciertas precisiones que comienzan con la distinción entre distintos tipos de
terceros: los interesados y los no interesados.

Terceros no interesados o penitus extranei son aquellos totalmente ajenos al negocio y a sus efectos.

Los terceros interesados son los acreedores de las partes del negocio y los titulares de derechos reales
sobre las cosas objetos del negocio.

EFECTOS DEL ACTO JURIDICO RESPECTO DE LAS PARTES Y DE LOS TERCEROS.

Respecto de terceros. Alguna doctrina sostiene que los negocios jurídicos producen efectos respecto de
los terceros interesados, en cuanto afectan el patrimonio de las partes del negocio jurídico que
constituye la prenda común de los acreedores.
Sin embargo, la disminución o el acrecentamiento del patrimonio del deudor no es propiamente un
efecto del negocio jurídico respecto de los acreedores, sino una repercusión de hecho del negocio
llamada también efecto indirecto o reflejo.

Por ello, los acreedores de las partes son propiamente terceros con relación al negocio jurídico. Pero
aun cuando los negocios celebrados por su deudor no los afectan, si deben soportar su oponibilidad, es
decir, han de respetar los derechos y obligaciones causados por el negocio jurídico.

Lo cierto es que los acreedores pueden pretender la integridad del patrimonio cuando ha sido afectado
por el negocio jurídico o por la inacción de su deudor para hacer efectivos los derechos que de él
emanan.

De allí que la ley organice acciones a favor de los acreedores que les permitan demandar la
inoponibilidad de los negocios jurídicos de enajenación que hayan provocado o agravado la insolvencia
de su deudor (acción pauliana, art 338).

El acreedor también puede subrogarse en los derechos de su deudor cuando este deja de ejercerlos
(acción subrogatoria, art 739) o ejercer la denominada acción directa (art 736).

También es cierto que algunos negocios requieren satisfacer algunos recaudos para ser oponibles a
terceros (al menos para terceros interesados); tales son los negocios jurídicos que tienen por finalidad
transmitir o constituir derechos reales sobre inmuebles, que para ser oponibles, deben ser publicitados

Respecto de las partes.

Los efectos del acto jurídico con respecto a las partes, implican la adquisición, modificación o extinción
de relaciones o situaciones jurídicas

OBJETO. REQUISITOS. CONVALIDACION

El objeto es el hecho o el bien, cosa material o inmaterial, sobre el cual recae el acto jurídico.

Art 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por ley, contrario
a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad
humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.

La primera parte del art 279 enumera los requisitos que debe reunir aquel hecho que sea objeto del
acto jurídico.

a. No debe ser imposible. La imposibilidad puede ser material o jurídica.


b. No debe ser prohibido por la ley
c. No debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
d. No debe ser lesivo de derechos ajenos.
e. No debe ser lesivo de la dignidad humana

La sanción por falta de requisitos acarrea nulidad.

Art 280. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto
haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento
de la condición

El plazo y la condición son modalidades de los actos jurídicos que postergan su eficacia y efectos hasta
que venza el plazo o se cumpla la condición

Si un acto sujeto a plazo de condición suspensiva tiene un objeto imposible, no será válido, pero este si
lo será si el objeto que inicialmente era imposible se vuelve posible antes de vencer el plazo o de
cumplirse la condición.

CAUSA. LA CAUSA EN NUESTRO DERECHO

Art 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y
hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.

La palabra causa puede entenderse bajo dos acepciones diferentes.

a. Causa-fuente: es el origen o fuente del acto.


b. Causa-fin: es el propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a cabo el acto.

Hubieron grandes debates para determinar si la causa fin era o no un elemento esencial de los actos
jurídicos.

A estaban los que niegan que la causa final sea un elemento de los actos jurídicos, ya que consideraban
que ella se confunde con el objeto del acto o con el consentimiento. Para este sector los elementos del
acto jurídico son solo sujeto, objeto y formal.

B, por otro lado están los que aceptan la causa fin cono un elemento de los actos jurídicos,
distinguiendo fundamentalmente el objeto de la causa, siendo el objeto la materia sobre la cual verse el
acto, o sea, los hechos o cosas, y siendo la causa la finalidad tenida en mira por las partes al ejecutar el
acto. El objeto responde a que se debe en tanto que la causa fin responde a porque debo.
También se distingue entre causa fin inmediata, que es la finalidad abstracta que han tenido las partes al
contratar y que en los contratos iguales siempre es la misma, y causa fin mediata, denominada también
motivos, que vendrían a ser las razones particulares que ha tenido cada parte para obligarse.

Art 282. Presunción de la causa. Aunque la causa no este expresada en el acto se presume que existe
mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en
otra causa verdadera.

La norma establece una presunción legal fundada en la idea de que nadie se obliga sin tener una causa.
Sin embargo, la ley admite prueba en contrario. Se trata entonces de una presunsion iuris tantum.

Falsa causa, aca se prevé una simulación. Si en un acto se expresa falsamente una causa pero en
realidad hay oculta otra causa, el acto será valido en razón de la existencia de esa causa oculta.

La causa en el acto abstracto. Art 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no
sin discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.

Actos abstractos son actos jurídicos totalmente desvinculados de la causa que les dio origen. en estos
títulos en principio la causa carece de relevancia y el deudor no puede discutir la causa alegando su
inexistencia, falsedad o ilicitud de la misma, debe limitarse a cumplir. Luego de cumplir podrá demostrar
su inexistencia o falsedad.

FORMA. CONCEPTO GENERICO Y ESPECÍFICO

Para la realización del acto jurídico, se requiere no solo la voluntad interna del sujeto al realizar el acto,
sino también que dicha voluntad se manifieste exteriormente de alguna forma.

La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su voluntad. Es un


elemento esencial del acto jurídico, pues todo acto exige alguna forma que lo de a conocer.

CLASIFICACION DE LOS ACTOS SEGÚN LA FORMA

Si se omite la forma exigida por la ley surgirán las siguientes consecuencias.

a. Si la ley exige la forma bajo sanción de nulidad, el acto no será válido y carecerá de efecto. Son los
llamados actos formales absolutos.

b.Si la forma no está exigida bajo sanción de nulidad, el acto no queda concluido hasta que se cumpla
con la forma exigida, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la
formalidad exigida, son los llamados actos formales relativos
PRINCIPIO DE LIBERTAD DE FORMAS

Art 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la
voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma
más exigente que la impuesta por ley.

Las partes pueden utilizar la forma que quieran, ya sea verbalmente, por escrito, sea por instrumento
privado o público, salvo que la ley designe una forma determinada.

Aun en el supuesto de que la ley exija una forma determinada, la norma permite que las partes puedan
convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

FORMA IMPUESTA

Art 285. Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido
como tal mientras no se haya otorgado el insturmento previsto pero vale como acto en el que las partes
se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de
nulidad.

Si se omite la forma exigida por la ley, que consecuencias hay?

a. Si la ley exige la forma bajo sanción de nulidad, el acto no será válido y carecerá de efectos si no
se lleva a cabo en la forma exigida. Son los llamados actos formales absolutos. Por ejemplo, las
donaciones de inmuebles, muebles registrables, deben hacerse por escritura pública, bajo pena
de nulidad.
b. Si la forma no está exigida bajo sanción de nulidad, el acto no queda concluido hasta que se
cumpla con la forma exigida, pero vale como acto en el que se han obligado las partes a cumplir
con la formalidad exigida. Son los llamados actos formales relativos. Por ejemplo, si se compra
un inmueble, debe hacerse por escritura pública, si se hace por instrumento privado, la compra
no queda concluida como tal hasta que se cumpla la forma exigida, pero vale como acto en el
cual las partes se han obligado a cumplir la formalidad exigida

CONSECUENCIA DE LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMAS

La inobservancia de las formas en cuanto a los actos formales absolutos, el acto no será válido y
carecerá de efectos si la ley exige la forma bajo sanción de nulidad y no es llevado a cabo conforme a la
forma exigida
En cuanto a los actos formales relativos, el acto no quedara concluido hasta que se cumpla con la forma
exigida, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida

5. Elementos accidentales: modalidades de los actos jurídicos. Condición. Plazo y cargo.


Interpretacion del acto jurídico: Reglas generales, arts. 1061 a 1068 del código.

ELEMENTOS ACCIDENTALES

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS

Las modalidades son clausulas accesorias que acompañan al acto jurídico y que alteran o modifican sus
efectos. Los tipos de modalidades reguladas son, la condicion, el plazo y el cargo.

En el código de Vélez las mismas se trataban en la parte de las obligaciones, lo cual era criticado por la
doctrina. El nuevo código aceptando esas críticas, ubica a las modalidades en el título IV dedicado a
hechos y actos jurídicos.

CONDICION

Art 343. Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las
partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.

Caracteres:

Es un elemento accidental, accesorio: pero que una vez introducido en un acto jurídico es tan
importante como los elementos esenciales. Se introduce por acuerdo de partes. No es obligatorio: ya
que debe tratarse de un acontecimiento que no debe depender en forma exclusiva de la voluntad de
una de las partes del acto jurídico, en caso contrario sería puramente potestativo y el acto jurídico sería
inválido. Opera sus efectos de pleno derecho y en forma retroactiva, al día del nacimiento del acto
jurídico.

Requisitos. Para que pueda configurar una condición, el hecho condicional debe reunir las siguientes:

a) Debe ser incierto: Significa que puede o no llegar. Éste es el requisito esencial que distingue la
condición del plazo. Este último, aunque sea incierto, es siempre fatal, en cambio el hecho condicional
es siempre contingente. De modo que si la condición impuesta por las partes del acto se refiere a un
hecho que ocurrirá con certeza, será plazo y no condición.
b) Debe ser futuro: El hecho al que se sujeta la adquisición o extinción del derecho debe ser futuro. Esta
exigencia garantiza la incertidumbre objetiva de la condición. De ahí que un acontecimiento pasado o
presente desconocido por las partes no sería idóneo como hecho condicional porque carecería de la
incertidumbre propia de la especie: En rigor, el desconocimiento transitorio no es suficiente para formar
una condición porque aunque las "partes no lo sepan, el acto igualmente produce sus efectos

desde el momento de su celebración'. Sin embargo, la segunda parte de esta disposición considera
aplicables las mismas reglas de la condición —en tanto en cuanto sean compatibles— a la cláusula por la
cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados.
Se trata en este caso de la cláusula denominada como "suposición' o conditio in prcesens vel in
prateritum collata" o "condición impropia", a la cual el artículo hace extensivo el régimen de la
condición salvo —por supuesto— que su especialidad lo impida.

c) Debe ser incoercible: El hecho condicional —a diferencia del cargo— debe ser incoercible, es decir, no
susceptible de compulsión por vía judicial.

Especies de condición. En el código de Vélez se subordinaba a la condición la adquisición o pérdida de


un derecho.

En el nuevo código lo que queda subordinado a la condición es la eficacia plena o la resolución del acto
jurídico. De manera que por efecto de la condición celebrado un acto jurídico sus efectos comenzaran a
producirse si ocurre el hecho futuro e incierto, o a la inversa, sus efectos se extinguirán si ocurre el
hecho futuro e incierto. Esto nos permite distinguir entre:

a. Condición suspensiva. Cuando la plena eficacia de un acto jurídico depende de que la condición se
produzca. Por ejemplo, te regalare mi auto cuando te recibas de abogado. La adquisición del
derecho está en suspenso.
b. Condición resolutoria. Cuando la resolución del acto jurídico depende de que la condición se
produzca. Por ejemplo, te doy mi auto pero me lo devuelves si la nafta baja un 50%, el acto
jurídico es válido y produce efectos, pero deja de producirlos si se da el hecho condicional.

En la condición suspensiva los efectos se producen a partir de que la condición se cumple. En la


condición resolutoria los efectos se producen desde el comienzo del acto, pero cesan al cumplirse la
condición.

Condiciones prohibidas. Art 344 es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contario a la moral y a las
buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la
voluntad del obligado. La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la
obligación si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva. Si tienen por no escritas las condiciones que
afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir
sobre su estado civil.

Si bien el titulo del articulo es condiciones prohibidas, en realidad se refiere a aquellas condiciones que
de ser impuestas al acto jurídico, lo tornan nulo cuando este sujeto a alguno de los siguientes hechos
condicionales.

a. Hecho imposible. La imposibilidad puede ser física o jurídica. La condicion de no hacer una cosa
imposible no perjudica la validez del acto si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva, por
ejemplo, te dare un auto si no tocas el cielo con las manos.
b. Hecho contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por ejemplo que concurra desnudo al cine.
c. Hecho prohibido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, te dare 100 pesos si cometes delitos.
d. Hecho que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado, ejemplo, te dare mi auto si
quiero.
e. Hecho que afecte de modo grave las libertades de la persona. Por ejmplo, que cambie de religión
o que nunca se case.

Inejecución de la condición. Art 345. El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la
parte que, de mala fe, impide su realización.

La parte que dolosamente impidió que la condición se cumpla no puede alegar que la condición no se
cumplió. Se sanciona la mala fe de quien impidió que se cumpliera y se debe tener por cumplida la
condición.

Efectos. Art 346. La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en contrario.

Es decir que en principio la condición no tiene efecto retroactivo, pero las partes pueden pactar que si lo
tenga. Si se hubiese pactado el efecto retroactivo de la condición suspensiva, el cumplimiento de esta
obliga la entrega reciproca de lo que las partes les había correspondido al tiempo de la celebración del
acto. No obstante subsisten los actos de administración y los frutos quedan a favor de la parte que los
ha percibido

Cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria. El cumplimiento de la condición obliga a las


partes a entregarse o restituirse recíprocamente, las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos
correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y a su objeto.

No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese


ejecutado antes del cumplimiento de la condición y esta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus
accesorios, pero no los frutos percibidos.
PLAZO

El plazo es la cláusula por la cual se subordina la exigibilidad o la extinción de un acto a la producción de


un hecho futuro y cierto.

En la práctica se habla de plazo para referirse al periodo que se debe esperar para que nazca o se
extinga el derecho y de termino para referirse al momento en que finaliza el plazo. La diferencia con la
condición es que el hecho es incierto, puede o no suceder, y en el plazo el hecho es cierto en el sentido
de que ocurrirá necesaria o fatalmente.

Clases de plazo.

a. Suspensivo posterga hasta su vencimiento la exigibilidad de un derecho. Ejemplo, te cobrare 100


el 5 de julio.
b. Resolutorio. A su vencimiento se extingue el derecho. Por ejemplo te cobrare 10 diarios hasta el 5
de julio.
c. Cierto. Se sabe cuándo vencerá
d. Incierto. Se sabe que ocurrirá pero no se sabe exactamente cuando
e. Esencial. Cuando el tiempo en que debe ser cumplida la obligación fue determinante para que se
contrajera la misma
f. Accidental. Cuando no ha sido determinante para que se contrajera la obligación.
g. Expreso. Esta expresamente convenido en la obligación
h. Tácito. No está expresamente convenido pero resulta de la naturaleza y circunstancias de la
obligación
i. Legal. Lo fija la ley
j. Judicial. Lo fija un juez
k. Convencional. Lo fijan las partes

Art 351. Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a
restituir a su vencimiento, a no ser que por la naturaleza del acto o por otras circunstancias resulte que
ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.

A diferencia del código de Vélez donde el plazo se presumía a favor de ambas partes, en el nuevo código
el plazo se presume a favor del deudor, salvo que por alguna circunstancia, resulte que ha sido previsto
a favor del acreedor o de ambas partes.
Efectos. Los efectos del plazo se producen a partir de su vencimiento, pero por excepción no es
necesario esperar el cumplimiento del plazo para cobrar al deudor en los casos de caducidad del plazo,

Caducidad del plazo. El art 353 enuncia no taxativamente casos en que el plazo caduca y el acreedor
puede exigir lo que se debe aunque dicho plazo no haya transcurrido.

a. Si el deudor es declarado en quiebra


b. Si el deudor disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el
cumplimiento de la obligación.
c. Otros supuestos relevantes (cualquier otra causa que perjudique los derechos del acreedor para
hacer caducar el plazo)

CARGO

El cargo es una obligación accesoria y de carácter excepcional que se impone al adquirente de un


derecho.

Art 354. Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un
derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición
suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición resolutoria.
En caso de duda, se entiende que tal condición no existe.

Caracteres:

a. Es una obligación accesoria, puede exigirse su cumplimiento coercitivamente y por ser accesoria
su existencia y validez dependen del acto al que accede. La nulidad de este acarreara la nulidad
del cargo.
b. Es una obligación excepcional, ya que es extraña a la naturaleza del acto por el cual se adquiere el
derecho.
c. Se impone al adquirente de un derecho. Tiende a limitar el derecho adquirido.
d. Debe ser lícito y posible.

Si el cargo no se cumple se puede exigir compulsivamente su cumplimiento. Es importante destacar que


el incumplimiento del cargo no impide la adquisición del derecho ni produce perdida del mismo, salvo
que el cargo se hubiese impuesto como condición suspensiva o resolutoria.

Especies. El cargo puede ser:


A. Simple. Si no se cumple, no produce la pérdida del derecho y el que lo impuso solo puede exigir su
cumplimiento judicialmente.
B. Condicional. Se comporta como una condición resolutoria o suspensiva y tiene sus efectos.
a. Si fue impuesto como condición suspensiva, el derecho recién se adquiere después
de haberse cumplido el cargo
b. Si fue impuesto como condición resolutoria la falta de cumplimiento del cargo
producirá la pérdida del derecho adquirido.

INTERPRETACION DEL ACTO JURIDICO

La interpretación jurídica se dirige a fijar el alcance del objeto interpretado. Esta operación se realiza
tratando de indagar cuál fue la voluntad de las partes. A diferencia de lo que sucede con los principios
aplicables en materia de interpretación de la ley, para comprender el significado y alcances de un acto
jurídico bilateral y recepticio hay que buscar cuál ha sido la intención común. El Código fija las reglas de
interpretación de los contratos (v. arts. 1061 a 1068), las que deben hacerse extensivas a los actos
jurídicos en general. En la nómina de reglas previstas, el Código excluye, de las pautas de interpretación
que fija, a los contratos con cláusulas generales o de adhesión y a los de consumo que tienen sus propias
reglas.

REGLAS GENERALES, ART 1061 A 1068

Art 1061. Intencion común. El contrato debe interpretarse conforme a la intencion común de las partes y
al principio de la buena fe.

Art 1062. Interprectacion restrictiva. Cuando por disposición legal o convencional se establece
expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al
manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor
en los contratos por adhesión.

Art 1063. Signifiado de las palabras. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el
sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado especifico que surja de la ley, del
acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de la celebración conforme a los criterios
dispuestos para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y
expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta.

Art 1064. Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las
otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.
Art 1065. Fuentes de interpretación. Cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente
no es suficiente, se deben tomar en consideración:

a. Las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares.


b. La conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración
c. La naturaleza y finalidad del contrato

Art 1066. Principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus
cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones
posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato.

Art 1067. Protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las
partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente
relevante, previa y propia del mismo sujeto.

Art 1068. Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores
persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso
para el obligado, y si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses
de las partes.

Reglas generales: Intención común Art. 1061 – El contrato debe interpretarse conforme con la intención
común de las partes y al principio de la buena fe.

Interpretación restrictiva Art. 1062 – Cuando por disposición legal o convencional se establece
expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al
manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor
en los contratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente.

Significado de las palabras Art. 1063 – Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el
sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del
acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con los criterios
dispuestos para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y
expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta.

Interpretación contextual Art. 1064 – Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las
otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.

Fuentes de interpretación Art. 1065 – Cuando el significado de las palabras interpretado


contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración: a) Las circunstancias en que se
celebró, incluyendo las negociaciones preliminares. b) La conducta de las partes, incluso la posterior a su
celebración. c) La naturaleza y finalidad del contrato.

Principio de conservación Art. 1066 – Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus
cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones
posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato.

Protección de la confianza Art. 1067 – La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las
partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente
relevante, previa y propia del mismo sujeto.

Expresiones oscuras Art. 1068 – Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores
persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso
para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses
de las partes.
Unidad 12
1. Forma. Concepto y clasificación. Forma y prueba. Diferentes medios de prueba en el código civil y
comercial. El instrumento como expresión de la forma: expresión escrita: documento e
instrumento. Concepto. Relación de genero a especie. Instrumentos: clasificación que efectua el
código. Firmas: clases. Ley 25.506 art 2. Efectos

FORMA. CONCEPTO

Para la realización del acto jurídico, se requiere no solo la voluntad interna del sujeto de realizar el acto,
sino también, que dicha voluntad se manifieste exteriormente de alguna forma.

La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su voluntad. Es un


elemento esencial del acto jurídico, pues todo acto exige alguna forma que lo dé a conocer.

CLASIFICACION

En el código de velez los actos jurídicos se clasificaban en no formales, aquellos donde la ley no les
imponía ninguna formalidad especial y dejaba la forma librada a la elección de las partes, y en formales,
en los cuales la ley exigía determinadas formalidades para su realización, los cuales a su vez se sub
clasificaban en solemnes (la ley exigía formalidades determinadas como requisito de validez. Si el acto
carecía de la forma exigida era nulo) y no solemnes (la ley exigía determinadas formalidades pero no
como requisito de validez, sino como al efecto de la prueba. Si se omitía dicha formalidad, el acto igual
era válido pero su existencia debía ser probada por otros medios de prueba)

En el nuevo código civil y comercial, las formas se clasifican en


a. No formales: Art 284. Libertad de formas. “Si la ley no designa una forma determinada para la
exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes
pueden convenir una forma más exigente impuesta por la ley.”
b. Formales: Art 285. Forma impuesta.” El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no
queda concluido como tal mientras no se haya otorgado instrumento previsto, pero vale como
acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella
se exija bajo sanción de nulidad”. A su vez estos se clasifican en formas absolutas y relativas.
Absolutas cuando se exige la forma bajo sanción de nulidad, y el acto no será valido y carecerá
de efectos si no se respeta la forma exigida, y Relativas, cuando la forma no esta exigida bajo
sanción de nulidad, y el acto queda concluido hasta que se cumpla la forma exigida, aunque este
vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir.

FORMA Y PRUEBA

Forma, como hemos visto, es la manera en que la voluntad se manifiesta exteriormente para que sea
relevante en derecho. En general, la forma tiene finalidad probatoria, es decir, conocer la voluntad que
se expresó por su intermedio.

Se entiende por prueba al conjunto de elementos mediante los que puede mostrarse la existencia y
contenido del acto, o, si se quiere, el conjunto de medios que se emplean en un proceso para demostrar
el juez los hechos invocados.

La función de la prueba es la de representar al intelecto y sentidos del juez la existencia de un acto que
sucedió en el pasado. En definitiva la prueba sirve para que la forma evidencie la voluntad expresada en
el pasado.

Forma y prueba se diferencian en multiples aspectos:

La prueba puede ser externa al acto, en cambio la forma, se consustancia al acto y sucede en el acto. La
forma es coetánea con el acto, la prueba puede o no ser posterior

DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA EN EL CC. Y C.

La prueba es la demostración de la existencia de un hecho, existen distintos medios de prueba: como ser
documentos, que pueden ser instrumentos públicos o privados, testimonios, pericias, informes,
confesiones, inspección ocular, etc.
Medio es el elemento probatorio de un acto en particular, por ejemplo, un instrumento público, etc. Y
modo es el procedimiento a seguir para poner en evidencia el medio. El código civil contiene algunas
normas que regulan los modos de prueba, como los plazos procesales, excepciones procesales, entre
otros.

Asi lo entiende el art 1019 del código que hace referencia a los medios de prueba cuando transmite que
“los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción
según las reglas de la sana critica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto
disposición legal que establezca un medio especial.”

EL INSTRUMENTO COMO EXPRESION DE LA FORMA. EXPRESION ESCRITA: DOCUMENTO E


INSTRUMENTO. CONCEPTO

El acto se manifiesta a través de la forma, y a su vez, la forma se traduce en el instrumento como


expresión de la misma.

Art 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por
instrumentos particulares firmados o no, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea
impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con
texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

La forma escrita comprende: 1. Los instrumentos públicos. 2. Los instrumentos particulares firmados
(instrumentos privados. 3. Los instrumentos particulares no formados.

a. Instrumentos públicos. Son los instrumentos otorgados con las formalidades que la ley establece
en presencia de un oficial público, a quien la ley confiere facultades para autorizarlos. Están
enumerados en el art 289. La característica fundamental es que estos se celebran en presencia
de un oficial público, lo cual otorga al acto seriedad y seguridad pública, y da fe del contenido del
instrumento.
b. Instrumentos particulares firmados (instrumentos privados). Son aquellos que las partes otorgan
sin que medie intervención de ningún oficial público. En estos instrumentos el requisito
fundamental es la firma de las partes.
c. Instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo lo escrito y no firmado,
entre otros, los impresos, los registros visuales, o auditivos de cosas o hechos y cualquiera sea el
medio empleado, los registros de palabra y de información.

En un sentido amplio documento es toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con los
sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un derecho
cualquiera.
El instrumento es el documento escrito, en la generalidad de los casos

RELACION DE GÉNERO A ESPECIE

Gran parte de la doctrina considera que los documentos e instrumentos son voces que denotan
conceptos sinónimos, los cuales se encuentran vinculados en relación a género y especie.

El elemento material del instrumento se denomina soporte, y resulta siempre adaptado a las
circunstancias de la época. Los instrumentos están caracterizados como documentos con soporte en
papel, que por pertenecer a la especie instrumental, transmiten ideas por escrito.

INSTRUMENTOS. CLASIFICACION QUE EFECTUA EL CODIGO

El nuevo código clasifica los instrumentos en públicos y particulares, a su vez estos últimos los clasifica
en particulares no firmados e instrumentos privados, que son los particulares firmados.

INSTRUMENTOS PUBLICOS

INSTRUMENTOS PARTICULARES INSTRUMENTOS PARTICULARES NO FIRMADOS

INSTRUMENTOS PRIVADOS (que son los particulares


firmados)

FIRMA. CLASES

La firma de las partes es una condición esencial del documento. La firma consiste en el nombre del
firmante escrito de una manera particular o en un signo que la persona usa habitualmente para
demostrar su voluntad o conformidad con el contenido del documento.

Art 288. Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual
corresponde. Debe consistir en el nombre del formante o en un signo. En los instrumentos generados
por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma
digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Clases.

a. Firma manuscrita. Es aquella que se realiza con el nombre del firmante escrito de una manera
particular o en un signo, de acuerdo a la manera que la persona usa habitualmente para
demostrar su voluntad.
b. Firma a ruego. Es cuando una de las partes pide, ruega, a otra persona que firme el documento
por él, sea porque él no sabe, o porque no puede físicamente hacerlo. Esta es válida en un
instrumento público, pero en un instrumento privado es discutible su validez.
c. Firma digital. Se entiende por esta al resultado de aplicar a un documento digital un
procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante,
encontrándose esta bajo su absoluto control
d. Firma electrónica. La forma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados de manera
lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación,
que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser
desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

LEY 25.506

La ley 25.506 es aquella que regula el empleo de la firma electrónica y de la firma digital, y su eficacia
jurídica en las condiciones que establece la misma ley.

Dentro de la misma, se entiende por firma digital al resultado de aplicar un documento digital a un
procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante,
encontrándose esta bajo su absoluto control.

En cuanto a la verificación de la misma, debe ser susceptible de verificación por terceras partes, la
misma debe permitir:

a. Identificar al firmante
b. Detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

La misma garantiza la identidad del autor del documento, la inalterabilidad del documento firmado
digitalmente y la certeza de la fecha y hora en que ha sido firmado.

En cuanto a su funcionamiento, quien utilice un documento digital firmado con firma digital,
previamente debe generar dos claves.

a. Una privada, que el autor debe mantener siempre en secreto


b. Y una publica, que puede ser conocida por todos.

Esas claves se generan juntas con el fin de que todo lo que sea encriptado por una de ellas solo podrá
ser desencriptado por la otra.
Acerca del documento y la clave privada, se utilizan complejas operaciones matemáticas para generar
una huella o firma digital, que el firmante enviara junto con el documento destinatario.

El destinatario, mediante la clave pública del firmante, verifica la identidad del autor del documento, y
que el mismo no tuvo alteraciones.

También se resalta que firma digital y firma electrónica no son lo mismo, la diferencia fundamental
entre ambas está en el valor probatorio atribuido a cada una de ellas.

Si el documento lleva firma digital, y ella fue verificada, se presume iuris tantum (salvo prueba en
contrario) que proviene del firmante y que el documento no ha sido alterado.

Por el contrario, si el documento lleva firma electrónica, se invierte la carga probatoria, o sea que en
caso de ser desconocida la firma, corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez.

EFECTOS

2. Instrumentos públicos: nocion. Régimen jurídico. Presupuesto de validez. Eficacia probatoria.


Impugnación del contenido. Escritura publica: definición. Protocolo. Requisitos. Contenido.
Unidad del acto. Nulidad. Valor de las copias. Actas: concepto. Requisitos de las actas notariales.
Valor probatorio.

INSTRUMENTOS PUBLICOS. NOCION

Los instrumentos públicos son los instrumentos otorgados con las formalidades que la ley establece en
presencia de un oficial público, a quien la ley confiere facultades para autorizarlo.

La característica fundamental de los instrumentos públicos es que ellos se celebran en presencia de un


oficial público. La intervención del oficial público otorga al acto seriedad y seguridad pública, y da fe
acerca del contenido del instrumento

REGIMEN JURIDICO

El instrumento público prueba su autenticidad por si mismo, ya que la ley presume que tanto el
documento como su contenido son auténticos, en virtud de las garantías que lo rodean: lo otorga un
oficial público, el cual agrega su firma y sello en el documento. En base a esas garantías la ley considera
que el instrumento público se presume valido.

PRESUPUESTO DE VALIDEZ
Los presupuestos de validez del instrumento público se hallan en el art 290. Requisitos del instrumento
público. Son requisitos de validez del instrumento público:

a. La actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y su competencia territorial,
excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella.
b. Las firmas del oficial público, de las partes y en su caso, de sus representantes, si alguno de ellos
no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.

Por lo tanto, los requisitos de validez del instrumento público son:

a. Actuación del oficial público. Es decir que se celebre ante oficial público. Este requisito es
fundamental pues en todos los casos que enumera el art 289 interviene el oficial o funcionario
público.
b. Que el oficial público tenga atribuciones. Esto implica que este facultado para otorgar
instrumentos públicos, que haya sido puesto en posesión del cargo, que este en funciones y sea
competente en razón de la materia. Carece de valor un instrumento otorgado por un oficial
público que no está en funciones.
c. Desinterés del oficial público en el acto. Es de ningún valor un instrumento autorizado por un
funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, conviviente, pariente sean personalmente
interesados.
d. Las firmas de los intervinientes. Hay dos requisitos que por lo general se exigen en todo
instrumento público, la firma de los intervinientes y la concurrencia de testigos. El instrumento
público debe estar firmado por todos los intervinientes en el instrumento público. Si alguno no
firmase el acto seria de ningún valor para todos los que lo hubiesen firmado. Si alguno de los
interesados no supiese o no pudiese firmar, se dejara constancia de ello en el instrumento, y se
recurrirá a la firma a ruego, es decir, se le pedirá a otra persona que firme en su nombre.
e. Que no tenga defectos de forma, carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas,
agregados, borraduras, entrelineas y alteraciones en partes esenciales si no están salvadas antes
de las firmas requeridas.

EFICACIA PROBATORIA

El art 296 se refiere a la eficacia probatoria de los instrumentos públicos.

Art 296. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

a. En cuanto que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial publico enuncia
como cumplidos por el o ante el hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal.
b. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos,
reconocimientos y enunciamientos de hechos directamente relacionados con el objeto principal
del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

Al respecto hay que distinguir:

A. Hechos cumplidos por el oficial público o que han pasado en su presencia. Sobre estos hechos el
instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso. Porque estos hechos han sido
realizados por el oficial publico o ocurrido frente a el, y ello da garantía de veracidad, si alguien
quiere impugnarlos como falso, no podrá hacerlo con una simple prueba, sino que deberá
recurrir al procedimiento especial, querella de falsedad, mediante acción civil o acción criminal.
B. Hechos declarados por las partes. Estos hechos hacen plena fe, pero la misma puede ser destruida
simplemente mediante prueba en contrario, no requiriéndose la querella de falsedad, porque no
son hechos realizados frente al oficial publico, sino hechos que la parte le dicen al mismo haber
realizado y que el oficial publico se limita a exponerlos en el instrumento publico pero sin
garantizar su veracidad.

La fuerza probatoria de los instrumentos públicos puede hacerse valer contra las partes, los sucesores
de estas y también contra terceros.

IMPUGNACION DEL CONTENIDO

Tanto los instrumentos privados como los instrumentos públicos sirven de medio de prueba, pero hay
diferencias con respecto a la fuerza probatoria de cada uno.

a. Tratándose de un instrumento privado la autenticidad del documento debe ser probada


b. Tratándose de un instrumento público este prueba su autenticidad por si mismo, ya que la ley
presume que tanto el documento como su contenido son auténticos, en virtud de las garantías
que lo rodean, lo otorga un oficial público, el cual agrega su firma y sello en el documento. En
base a esas garantías la ley considera que el instrumento público hace plena fe hasta que sea
arguido de falso. En otras palabras, se presume que tanto el instrumento público en sí mismo,
como su contenido, son auténticos, y que si alguien quiere demostrar lo contrario, es decir,
impugnarlo, deberá probar lo que pretende, por medio de la querella de falsedad, o mediante
prueba en contrario.

Incolumidad formal. La plena fe y la seguridad que ofrece el instrumento público seria desvirtuada si los
testigos o el oficial público que lo otorgo pudieran contradecor, variar o alterar su contenido. Por ello, la
norma no admite que lo hagan, salvo que alegaran que testificaron u otorgaron el acto con su voluntad
viciada por dolo o violencia.
Contradocumento. El contradocumento es una declaración de voluntad formulada por escrito por las
partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado. Prueba que
el acto contenido en el instrumento público es simulado y que hay oculto otro acto que es realmente el
querido por las partes. El contradocumento es válido entre las partes, pero no puede oponerse a
terceros de buena fe.

ESCRITURA PUBLICA. DEFINICION

La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de


otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos.
La copia o testimonio de las escrituras publicas que expiden los escribanos es instrumento publico y
hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre esta y la copia o testimonio, se
debe estar al contenido de la escritura matriz.

.Escritura matriz: Son las escrituras originales que el escribano extiende en el protocolo.

.Copias: Son reproducciones de las escrituras matriz, se llama primera copia a la que se entrega a las
partes y segunda copia la que se extiene posteriormente.

PROTOCOLO

Tradicionalmente era un libro de registro en el cual el escribano extendia las escrituras matrices. Estaba
numerado, rubricado o sellado y las escrituras se incorporaban por orden cronológico. Actualmente el
protocolo consiste en folios habilitados, hojas de papel numeradas y selladas que expiden los colegios
de escribanos, para el uso de cada registro notarial, la numeración es correlativa en cada año calendario.
El código directamente dice que el protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada
registro notarial, numerados correlativamente en cada año calendario y con los documentos que se
incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Todo lo relativo a los folios y al
protocolo debe ser reglamentado por las leyes locales.

Protocolización. Consiste en la incorporación de un instrumento al protocolo del escribano. Puede ser


de un instrumento publico o privado, pero generalmente se trata de privados.

REQUISITOS

En los arts. 301 a 308 se encuentran los requisitos de las escrituras publicas y deberes que debe
observar el notario.

a. El escribano debe recibir por si mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes,
sus representantes, testigos, conyuges u otros intervinientes.
b. El escribano debe calificar los presupuestos y elementos del acto, y configurarlo técnicamente.
Aparte de la función de dar fe al acto que se realiza el notario debe brindar asesoramiento a los
otorgantes acerca de la naturaleza y trascendencia del acto que llevan a cabo.
c. Las escrituras publicas deben extenderse en un único acto. Pueden ser manuscritas o
mecanografiadas.
d. La escritura publica debe hacerse en idioma nacional. Los otorgantes pueden pedir al notario la
protocolización de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que conste de
traducción efectuada por traductor publico. En tal caso, con el testimonio de la escritura, el
escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que este
redactado.
e. En las escrituras publicas no se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o iniciales,
a menos que sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido univoco.
Pueden usarse números con excepción de las cantidades que se entregan en presencia del
escribano y otras cantidades o datos que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico.
f. Si hay un otorgante del acto con discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que den
cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, la
escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe.
La minuta debe quedar protocolizada.
g. Los comparecientes deben justificar su identidad por exhibición que se haga al escribano de
documento idóneo, por afirmación del conocimiento por parte del escribano.
h. Si el otorgante es un representante, el escribano debe exigirle la presentacion del documento
original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo.
i. El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes.

CONTENIDO

La escritura debe contener.

a. Lugar y fecha de su otorgamiento y si lo requieren, también la hora.


b. Los datos de los otorgantes, nombres, apellidos, documentos de identidad, domicilio real, fecha
de nacimiento, estado de familia, etc. Si se trata de personas jurídicas debe dejarse constancia
de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución
c. La naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto.
d. El notario debe leer la escritura a los otorgantes y además dejar constancia de haberlo hecho.
e. Las enmiendas, testados, borraduras, entrelineas u otras modificaciones efectuadas en el
instrumento en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes
de la firma.
f. La firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera. En caso de que los
otorgantes no puedan firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona, debe hacerse constar la
manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante

UNIDAD DEL ACTO

Las escrituras públicas deben extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas,
pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la
redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres fácilmente
legibles.

Deben extenderse en un único acto. Mismo dia msima hora. En el caso de pluralidad de otorgantes en
los que no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados pueden
suscribir la escritura en distintas horas del mismo dia de su otorgamiento. Este procedimiento puede
utilizarse siempre que no se modifique el texto

NULIDAD

Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en el que sean hechas, el
nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no
saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La
inobservancias de las toras formalidades no anula las escrituras, pero si los escribanos o funcionarios
públicos pueden ser sancionados.

VALOR DE LAS COPIAS

Las copias son reproducciones de la escritura matriz, se llama primera copia a la que se entrega a las
partes y segunda copia a la que se extiende posteriormente.

El escribano debe dar copia de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por
cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia deleble. Si alguna de las partes solicita
una nueva copia, el escribano debe entregarla.

ACTAS. CONCEPTO

Las actas son documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de los hechos. Las actas
están sujetas a los requisitos de las escrituras publicas, con otras modificaciones
REQUISITOS DE LAS ACTAS NOTARIALES

a. Se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y en su caso la
manifestación del requirente respecto al interés propio o de terceros con que actua
b. No es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alega el requirente
c. No es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes trata a efectos de
realizar las notificaciones, requerimientos, etc.
d. Las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la comprobación lo
permita, deben ser informadas del carácter en que interviene el notario y en su caso del derecho
a no responder o de contestar.
e. El notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando su objeto no
sea necesario
f. No requieren unidad de acto ni de redacción, pueden extenderse simultáneamente con
posteridad a los hechos que se narran,
g. Pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados se rehuse a firmar, de lo cual debe
dejarse constancia.

VALOR PROBATORIO

El valor probatorio de las atas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación
de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe
dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como
mero hecho y no como contenido negocial.

3. Instrumentos particulares. Concepto. Clasificación: instrumentos privados e instrumentos


particulares no firmados. Alcance prueba.

ISNSTRUMENTOS PARTICULARES. CONCEPTO

Los instrumentos particulares, se dividen en instrumentos particulares firmados (que vendrían a ser los
instrumentos privados) y en instrumentos particulares no firmados.

Los instrumentos particulares firmados son aquellos que las partes otorgan sin que medie intervención
de ningún oficial publico. En ellos el requisito fundamental es la firma de las partes.

Los instrumentos particulares no firmados son aquellos que incluyen todo escrito no firmado, entre
otros, los impresos, registros visuales o auditivos de hechos o cosas, y cualquiera sea el medio empledo.

CLASIFICACION.
Los instrumentos particulares se clasifican en instrumentos particulares no firmados, y en instrumentos
particulares firmados (que son los instrumentos privados)

INSTRUMENTOS PRIVADOS. ALCANCE PRUEBA

Los instrumentos privados son aquellos instrumentos particulares que las partes otorgan sin que medie
la intervención del oficial publico. En estos instrumentos el requisito fundamental es la firma de las
partes, porque ella prueba la autoria de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual
corresponde. Esta firma consiste en el nombre del firmante escrito de manera particular, y si se trata de
un instrumento electrónico, la firma digital equivale a la manuscrita. Si la persona no sabe o no puede
firmar, el código da como solución que dicha persona estampe su impresión digital o que se pongan dos
testigos que suscriban el documento dejando constancia de la situación.

4. Instrumentos privados. Formalidades y el principio de libertad. Regimen jurídico. Requisitos de


validez. Documento firmado en blanco. Impugnación de su contenido. Valor probatorio.
Correspondencia. Otros medios de prueba

INSTRUMENTOS PRIVADOS.

Los instrumentos privados son aquellos instrumentos particulares que las partes otorgan sin que medie
la intervención del oficial público. En estos instrumentos el requisito fundamental es la firma de las
partes, porque ella prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual
corresponde.

FORMALIDADES

Las partes deben firmar los instrumentos, ya que ello es la prueba de la autoría de la declaración de
voluntad expresada en el texto al cual corresponde.

Si alguna de las personas no sabe o no puede firmar, el código da como solución que dicha persona esta

Esta firma debe ser reconocida, a diferencia del instrumento público que prueba su autenticidad por sí
mismo, tratándose

PRINCIPIO DE LIBERTAD

Mientras que en los instrumentos públicos las formas están reguladas, en los privados y en los
particulares rige el principio de libertad de formas.
Este principio autoriza a que la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, o por signos
inequívocos. Cuando por aplicación de tal facultad las partes optan por la forma escrita en un
instrumento privado pueden hacerlo sin sujetarse a reglamentación alguna, salvo lo ateniente a la firma.

El art 284 del código establece que si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de
la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. A su vez el art 286 dice que la
instrumentación escrita puede realizarse mediante instrumentos públicos, particulares firmados o no
firmados, salvo la existencia de una forma impuesta.

Y la sección 6 del capítulo 5 del título IV de libro primero del código, que regula los instrumentos
privados y particulares, o contiene forma alguna prescripta para el instrumento privado. Con lo cual
concluimos que no existen formas previstas para el instrumento privado, a no ser la exigencia de la
firma de las partes.

A raíz de esto, entendemos a modo de ejemplo que las partes pueden firmar un instrumento de este
tipo cualquier día, sea hábil o no y a cualquier hora. No es necesario consignar el lugar y fecha de
otorgamiento, etc.

REGIMEN JURIDICO

a diferencia del instrumento público que prueba su autenticidad por si mismo, tratándose de un
documento privado, la autenticidad del documento debe ser probada, prueba que generalmente se
lleva a cabo mediante el reconocimiento de la firma

REQUISITOS DE VALIDEZ

En estos instrumentos el requisito de validez es la firma de las partes, porque ella prueba la autoría de la
declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.

El principio de libertad de formas para los instrumentos privados tiene solo una excepción, la exigencia
de la firma.

En el régimen del código precedente se exigía el doble ejemplar, para aquellos que instrumenten actos
jurídicos perfectamente bilaterales. De todos modos en los contratos con consumidores y en los
contratos bancarios la parte débil de la relación tiene derecho a que se le entregue un ejemplar del
contrato que ha suscripto.

Por fin también excepcionan al principio de libertad de formas, aquellos recaudos requeridos por
normas particulares
DOCUMENTO FIRMADO EN BLANCO

Por lo general se redacta el contenido de un documento y luego las partes lo firman, pero puede
suceder que una de las partes en confianza firme el documento en blanco para que la otra luego lo llene
de acuerdo a lo que han convenido. Se considera que hay un mandato del firmante a la otra parte para
que lo llenen.

Estos documentos son válidos, porque la parte que los firmo en blanco reconoce su firma y está de
acuerdo con el contenido.

IMPUGNACION DE SU CONTENIDO

El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no


responde a sus instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos si no existe principio de
prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de buena fe.

El firmante en blanco puede oponerse al contenido en los siguientes casos.

a. Si considera que se ha abusado de su firma en blanco. En este caso deber aprobar que lo que dice
el documento no responde a sus instrucciones, es decir que no es lo que el ha tenido intencion
de hacer o contratar. Esta prueba puede hacerse por testigos si no existe principio de prueba por
escrito. Si se declara la nulidad del acuerdo, ella tendrá efectos entre las partes pero no podrá
afectar a terceros de buena fe que hubiesen contratado con quien lleno el documento.
b. Si el documento fue sustraído a la persona a la cual se le dio y lo guardaba y hubiese sido llenado
por un tercero. En este caso deberá probar la sustracción y el abuso de firma en blanco.
Circunstancias que pueden probarse por cualquier medio de prueba. Probados estos extremos el
contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, salvo que sean terceros de buena fe
que hayan adquirido a título oneroso en base al instrumento.

VALOR PROBATORIO

Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda,
esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no
puede oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido
derechos a título oneroso en base al instrumento.

Para su eficacia, igual que en cualquier otro instrumento privado, lo único relevante es que la firma
colocada al pie del instrumento sea autentica, haya sido puesta antes o después del texto. No es exigible
en el derecho argentino, que el firmante, además de reconocer su firma, reconozca o admita el texto.
Ello surge del principio general del art 324 cuando dice, el reconocimiento de la firma importa el
reconocimiento del contenido del instrumento privado.

CORRESPONDENCIA

La correspondencia son comunicaciones escritas que una persona dirige a otra, manifestándole sus
pensamientos sobre alguna cosa, en donde frecuentemente el remitente expresa su opinión, su
voluntad o intencion sobre algo, comenta que se debe algo, etc. El nuevo código hace referencia a la
correspondencia en general, cualquiera sea el medio empleado por lo cual deben considerarse incluidas
en la norma las cartas familiares o comerciales, los telegramas, etc.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Podrán usarse otros medios de pruebas como por ejemplo, las presunciones, otros documentos, etc.

La correspondencia como medio de prueba.

A. Si no es confidencial el destinatario puede presentarla como medio de prueba


B. Si es confidencial, el destinatario necesita el consentimiento del remitente.

los terceros para valerse de ella como prueba, necesitan el consentimiento del destinatario y si se trata
de correspondencia confidencial, el consentimiento de ambos.
Unidad 13
Vicios de la voluntad
. Concepto. Enumeración. Ámbito de aplicación. Su distinción con los vicios del acto jurídico.
Consecuencia de los vicios de la voluntad

VICIOS DE LA VOLUNTAD. CONCEPTO

El acto voluntario requiere la concurrencia de elementos internos, que son, discernimiento, intención y
libertad, y de un elemento externo, la manifestación o exteriorización de la voluntad.

El defecto en alguno de los elementos internos del acto voluntario es lo que se denomina vicio.

Un acto jurídico para ser válido debe ser producto de la libre voluntad de las partes. Cuando esta
afectada la voluntad, el acto pierde eficacia y no produce los efectos que le son propios.

ENUMERACION

Los vicios de la voluntad son:

A. Error
B. Dolo
C. Violencia.

AMBITO DE APLICACIÓN

Todos ellos tienen en común constituir una anomalía de un elemento sustancial, existente al momento
de la celebración u otorgamiento del acto, que produce la limitación, desvirtuarían o perdida de los
efectos propios del acto.

Estos vicios de la voluntad afectan a los elementos de la voluntad, es decir, la intención y la libertad

El error y el dolo vician la intención

La violencia, sea física o moral, vicia la libertad


SU DISTINCION CON LOS VICIOS DEL ACTO JURIDICO

Los vicios del acto jurídico son la simulación, el fraude y la lesión, ellos solo se presentan en los negocios
jurídicos y no en los hechos humanos voluntarios. En estos vicios o defectos no existe una merma de la
voluntariedad, sino de la buena fe de su autor.

CONSECUENCIA DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD

La consecuencia que producen los vicios de error, dolo y violencia es la nulidad del acto. A lesión y la
simulación también son causas de nulidad, mientras que el fraude causa su inoponibilidad. Aclárese que
la lesión autoriza también al reajuste del acto

1. Error. Noción. Clasificación. Error de hecho. Requisitos de procedencia. Error de hecho esencial.
Error reconocible. Supuestos de error de hecho esencial. Error de cálculo. Subsistencia del acto.
Error en la declaración. Error de derecho : regla general. Excepción, art. 8.

ERROR. NOCION

El error consiste en que la persona cree que sabe algo, pero en realidad sabe equivocada, o sea que el
error consiste en tener falsas nociones sobre un punto determinado. El error es un vicio de los actos
voluntarios que afecta la intencion y como tal causa la nulidad del acto jurídico. Este consiste en creer
que se lo conoce, siendo que en realidad, se toma por cierto un conocimiento falso.

Conceptualmente el error se diferencia de la ignorancia, ya que en la misma la persona no esta


equivocada o errada sino que directamente no sabe, ignora todo lo relacionado con un determinado
punto, es decir sufre una ausencia completa del conocimiento.

Pese a esto, esta diferenciación es irrelevante para el código, ya que jurídicamente error e ignorancia
son equivalentes.

CLASIFICACION

Hay dos clases de error.

A. De derecho. Es el que recae sobre la legislación aplicable al acto que se realiza. El error de
derecho no sirve como excusa y en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos licitos,
ni excusara la responsabilidad por los actos ilícitos.

Este principio de que el error de derecho no es excusa se fundamenta en que las leyes son obligatorias y
se presumen conocidas por todos. Si alguien actúa ignorándolas o errado respecto a ellas, es
responsable de sus hechos y no puede excusarse basándose en el error de derecho. Esto brinda
seguridad jurídica, ya que en caso contrario cualquier persona podría violar la ley y luego evitar su
responsabilidad con solo alegar que cometió el hecho porque ignoraba la ley.

B. De hecho. Es aquel que recae sobre circunstancias de hecho del acto, como ser, sobre la persona
de la otra parte del acto, sobre la naturaleza del acto, sobre un objeto, etc. El error de hecho
causa la nulidad del acto si es esencial y además si es reconocible por el destinatario.

El error de hecho puede ser accidental o esencial.

a. Accidental. Recae sobre elementos o cualidades accidentales, secundarios, que carecen de


importancia y que las partes no han tenido en mira al realizar el acto. No causa la nulidad del
acto.
b. Esencial. Aquel que recae sobre elementos esenciales del acto.

ERROR DE HECHO: REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Para que el error sea considerado de hecho, debe caer sobre circunstancias de hecho del acto, como ser,
sobre la persona de la otra parte del acto, sobre la naturaleza del acto, sobre un objeto, etc.

Para que el error de lugar a la nulidad, debe ser esencial y además debe ser reconocible por el
destinatario. Al respecto el art 266 establece que el error es reconocible cuando el destinatario de la
declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona, tiempo y
lugar

ERROR DE HECHO ESENCIAL

Según el art 267 el error de hecho es esencial cuando recae sobre

a. La naturaleza del acto


b. Un bien o un hecho diverso de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad,
extensión o suma diversa a la querida.
c. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la
apreciación común de las circunstancias del caso.
d. Los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente
e. La persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su
celebración

ERROR RECONOCIBLE
El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del
acto, las circunstancias de persona tiempo y lugar.

SUPUESTOS DE ERROR DE HECHO ESENCIAL

Son esenciales los errores

a. Sobre la naturaleza del acto, por ejemplo un amigo me da plata en préstamo y yo creo que se
trata de una donación.
b. Sobre el objeto del acto. Sobre un bien o hecho diferente al que se pretendió designar. Por
ejemplo juan me ofrece una casa en Mendoza y yo acepto creyendo que es su casa en buenos
aires.
c. Sobre la cualidad principal o substancial de la cosa y que se ha tenido en mira. Por ejemplo me
venden una pintura copiada y yo creo que es de Picasso.
d. Sobre la causa principal del acto, sobre los motivos personales relevantes que hayan sido
incorporados al acto. Por ejemplo alquilo un negocio para poner un bar y el dueño cree que es
para poner una farmacia
e. Sobre la persona con la cual se celebra o a la cual se refiere el acto.

ERROR DE CÁLCULO

Art 268. Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto sino solamente a su
rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.

No es un error esencial, sino accidental y fácilmente rectificable. Por ejemplo si se venden tres autos,
cada uno de ellos en 3000, y se pone como total 9500 en vez de 900.

SUBSISTENCIA DEL ACTO

Art 269. Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la
otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar.

ERROR EN LA DECLARACION

Art 270. Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error
en la declaración de la voluntad y en su transmisión.

Son casos que entre la voluntad y la declaración externa de la misma hay disconcordancias, sea por
apresuramiento distracción o mala interpretación, etc. Se suele dar el ejemplo clásico de quien, al entrar
a un salón de remate, levanta la mano saludando a un amigo y el rematador entiende que hizo una
oferta.

ERROR DE DERECHO: REGLA GENERAL

Como ya hemos dicho, el error de derecho es aquel que versa sobre la existencia, contenido o
interpretación de una norma jurídica, aquel que recae sobre la legislación aplicable al aco que se realiza.

La regla general o principio general es que el error de derecho no sirve como excusa y en ningún caso
impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusara la responsabilidad por los actos ilícitos. Este
principio se fundamenta en que las leyes son obligatorias y se presumen conocidas por todos. Si alguien
actúa ignorándolas o errado respecto a ellas, es responsable de sus hechos y no puede excusarse
basándose en el error de derecho.

La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada
por el ordenamiento jurídico. Su fundamento es la obligatoriedad de la ley.

EXCEPCION ART 8

Algunos autores sostienen excepciones al principio. Así se ha sostenido que si el error de derecho
importa una afectación de la causa del negocio, este se anula, pero no por el error, sino por inexistencia
o falsa causa. Algunos proyectos de reforma propiciaron dar algún ámbito a la invocación del error de
derecho.

El código ha mantenido la solución tradicional. En los fundamentos propone mantener el principio


básico del sistema que consiste en que la ley se presume conocido, pero da cuenta a la orientación de
protección de las personas débiles. Los fundamentos exponen el razonamiento de que resta considerar
la situación de los sectores vulnerables por su situación social, económica o cultural, en los que, muchas
veces resulta justificable eximirlos del conocimiento presuntivo de la ley supletoria.

2. Dolo. Diversas acepciones. Dolo como vicio de la voluntad. Concepto. Clases. Dolo esencial e
incidental. Requisitos. Sujetos. Efectos. Responsabilidad por los daños causados.

DOLO.

Dolo es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o
maquinación que se emplea con ese fin.
DIVERSAS ACEPCIONES

La palabra dolo tiene en derecho privado varios contenidos distintos, que es necesario distinguir con
claridad.

A. En primer lugar, dolo es uno de los factores subjetivos de atribución de la responsabilidad civil.
B. También se alude a la inejecución dolosa de la obligación, que acaece cuando el deudor no
cumple, pese a encontrarse en condiciones de hacerlo.
C. Finalmente el dolo es vicio de los actos voluntarios, conforme a lo previsto en los arts 271 y
siguientes.

DOLO COMO VICIO DE LA VOLUNTAD. CONCEPTO

El dolo es el segundo vicio de la voluntad, constituye una anomalía de un elemento sustancial, existente
al momento de la celebración u otorgamiento del acto, que produce la limitación, desvirtuacion o
pérdida de los efectos propios del acto. El dolo vicia la intención.

Dolo es genéricamente toda aserción (afirmación) de lo que es falso o disimulación de lo verdadero,


cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplea con ese fin.

La conducta dolosa puede llevarse a cabo por una ACCION o una OMISION.

Art 271. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo
verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La
omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin
la reticencia u ocultación.

A. Acción dolosa puede consistir en maquinaciones, artificios, astucias, trampas, mentiras,


ocultaciones, etc. Pero en forma genérica, siempre hay engaño.
B. La omisión dolosa, que causa los mismos efectos que la acción dolosa, consiste en obrar con
reticencia u ocultación acerca del engaño, es decir callando la verdad u ocultándola, dejando con
toda malicia que la otra parte siga engañada acerca de elementos esenciales del acto.
CLASES. DOLO ESENCIAL E INCIDENTAL

a. Dolo esencial es aquel que induce y determina que la víctima realice el acto. Este tipo de dolo
hace invalido el acto, de manera que la víctima podrá demandar la nulidad del acto y la
indemnización por daños y prejuicios. Los requisitos del dolo esencial
b. Dolo incidental. A diferencia del anterior este no ha sido causa determinante para la realización
del acto. El dolo incidental no permite a la victima demandar a la nulidad del acto, pero le
permite reclamar la indemnización por daños y prejuicios.

REQUISITOS

a. Requisitos del dolo esencial. Para que el dolo sea esencial debe reunir los sgtes. Requisitos:
1. El dolo debe ser grave. El dolo es grave cuando se trata de una maniobra o una maquinación
qume hace que la contraparte no pueda evitar ser engañada, pese a su diligencia normal en la
conclusión del negocio.
2. El dolo debe ser determinante de la voluntad: el dolo determinante de la voluntad es cuando el
sujeto ha actuado, ha concluido el negocio, inducido por el dolo en que incurrió la otra parte. Si
no hubiera mediado tal engaño provocado, no hubiera contratado
3. El dolo debe causar un daño importante. Si el dolo no causa un daño que resulte significativo
desde el punto de vista económico, no existe posibilidad de anular el negocio jurídico o el acto
voluntario de que se trate.
4. Solo hay dolo por una de las partes. El dolo no debe ser reciproco, ya que el tribunal no ha de
atender a quien ha actuado incorrectamente también.

b. Requisitos del dolo incidental. Para que el dolo sea incidental debe reunir los siguientes requisitos.
1. No tiene que ser determinante de la voluntad, ni debe causar un daño importante
2. No debe haber dolo reciproco

SUJETOS

El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero.

EFECTOS

a. Efectos del dolo esencial. El dolo si reúne los requisitos del art 272 produce dos consecuencias:
1. Causa la nulidad del acto
2. Da derecho a reclamar la indemnización por daños y prejuicios.
b. Efectos del dolo incidental. En este caso el dolo no afecta la validez del acto y la victima no podrá
pedir la nulidad del mismo pero podrá reclamar la reparación de los daños y prejuicios sufridos
por el dolo.

RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS

El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte
que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.

3. Violencia. Distinción entre fuerza física e intimidación o violencia moral. Requisitos de


configuración de la violencia. Sujetos. Efectos. Responsabilidad por los daños causados

VIOLENCIA

La violencia física (fuerza) o la violencia moral (amenazas o intimidación) implican coerción sobre una
persona para obligarla a ejecutar un acto que no quería realiza. La violencia en cualquiera de sus formas
vicia la libertad, constituye una anomalía existente al momento de la celebración u otorgamiento del
acto, que produce la limitación, desvirtuarían o pérdida de los efectos propios del acto.

DISTINCION ENTRE FUERZA FISICA E INTIMIDACION O VIOLENCIA MORAL

Art 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un
mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de
un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en
cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso

REQUISITOS DE CONFIGURACION DE LA VIOLENCIA

Requisitos para que el uso de fuerza invalide el acto.

Debe tratarse de una fuerza física irresistible, es decir, una fuerza de tal gravedad, de tal magnitud que
la persona que la sufre no haya podido impedirla o resistirla.

Si la fuerza fue resistible o no lo determinara el juez tomando en cuenta las condiciones físicas y
espirituales de la víctima.

Requisitos para que el uso de la intimidación invalide el acto.


El art 276 dice que las amenazas deben generar el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se
puedan contrarrestar o evitar, en la persona o en los bienes de la parte, o de un tercero. Por lo tanto
para que la intimidación vicie la voluntad, el mal amenazado debe ser inminente y grave.

a. Inminente significa que el mal debe ser próximo, inmediato, que no dé tiempo a la víctima a
poder reclamar la protección de las autoridades
b. Grave significa que el mal debe ser susceptible de causar daños de magnitud. Si el mal no es
inminente y grave no se hace lugar a la nulidad.

El mal amenazado puede recaer sobre la víctima o sobre sus familiares. La relevancia de las amenazas
debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.

SUJETOS

El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero.

EFECTOS

Efectos de la violencia. La victima podrá:

a. Demandar la nulidad del acto


b. Reclamar los daños y perjuicios del autor de la violencia

RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS

El autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebracion del
acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.
Bolilla 14
Vicios de los actos juidico.
1. Vicios externos: nocion. Distinción con los vicios de la voluntad

VICIOS EXTERNOS. NOCION

Los vicios de los actos jurídicos son la simulación, el fraude y la lesión. Ellos solo se presentan en los
negocios jurídicos del art 259 y no en los hechos humanos voluntarios. En estos vicios o defectos, no
existe una merma de la voluntariedad, sino de la buena fe de su autor.

DISTINCION CON LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD

La distinción con los vicios de la voluntad, es que en los vicios de los actos jurídicos no existe merma de
la voluntariedad, sino de la buena fe de su actor.

2. Lesión: concepto. Elementos. Subjetivos y objetivos. Requisitos formales para invocarla. Prueba.
Acciones que puede intentar la víctima. Legitimados. Prescripción

LESION. CONCEPTO

La lesión consiste en que una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia
de la otra, obtuviera, por medio de ello una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

ELEMENTOS. SUBJETIVOS Y OBJETIVOS

a. Elemento objetivo. El elemento objetivo del acto consiste en la existencia de una ventaja
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Es decir que la verificación del
elemento objetivo supone que haya desproporción entre las contraprestaciones, que ella sea
evidente, es decir, que no tenga justificación.
Se debe presumir que existe el aprovechamiento o explotación cuando haya una notable
desproporción de las prestaciones, dichos cálculos deberán hacerse según los valores del tiempo
del acto y la desproporción deberá subsistir al momento de la demanda.
Con desproporción evidente se refiere a perceptible, indudable, incuestionable. De grado tal que
no deje la menor duda sobre su existencia, ya que es de interpretación restrictiva. Esta
desproporción debe existir en el momento de la celebración del acto y subsistir al tiempo de la
demanda.

b. Elemento subjetivo. El art 332 se refiere a la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la


víctima del acto lesivo. Se ha discutido el carácter enunciativo o taxativo de esta enumeración.
En cuanto a necesidad, es carencia de tipo económica, miseria pobreza penuria, peligro para la
vida la salud, el honor y la libertad. una debilidad síquica que le impide medir adecuadamente las
ventajas y desventajas de una operación. En cuanto a inexperiencia se refiere a la falta de
conocimientos que se adquieren con el uso y la practica. Generalmente actos realizados por
personas de escasa cultura o corta edad.

REQUISITOS FORMALES PARA INVOCARLA

Los requisitos fundamentales para que exista lesión son:

A. La desproporción (elemento objetivo). Debe existir una ventaja patrimonial desproporcionada, en


provecho de una de las partes. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal
explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse
según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la
demanda.
B. La explotación (elemento subjetivo). Debe existir un estado de necesidad, debilidad psíquica o
inexperiencia de la parte que sufre el perjuicio

PRUEBA

Quien alegue haber sido víctima del vicio de lesión, deberá probar que obro en tal estado y que la otra
parte aprovecho en favor propio esa necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Sin embargo, dicha
prueba no se requiere cuando la desproporción fuese notable.

Art 332. Se presume, salvo prueba en contrario que existe tal explotación en caso de notable
desproporción de las contraprestaciones.

ACCIONES QUE PUEDE INTENTAR LA VICTIMA

La víctima del acto lesivo dispone de dos acciones para evitar los efectos del acto lesivo.
a. La nulidad
b. La modificación o reajuste.

Si demanda la nulidad, la contraparte puede ofrecer un equitativo reajuste del contrato, pero sí en
cambio solicita el reajusto, el demandado no puede oponer la nulidad, porque él no es titular de esa
acción.

LEGITIMADOS

El art 332 otorga la acción de nulidad o reajuste a la víctima del acto lesivo o a sus herederos. No es
transmisible por actos entre vivos, ya que es contrario a la idea de justicia que alguien lucre con la
explotación que el lesionado sufrió.

PRESCRIPCION

La ley 17.711 dispuso un plazo de prescripción de cinco años computado a partir de la celebración del
acto.

Ello ha sufrido una radical modificación, pues el nuevo código dispone que la prescripción de la acción se
produzca a los dos años computados desde la fecha en que la obligación del lesionado debía ser
cumplida. Art 2563 inc e.

3. Simulación: caracterización. Requisitos del acto simulado. Objeto de la simulación. Clasificación:


Absoluta. Relativa. Lícita e ilícita. Acción de simulación: Naturaleza jurídica. Acción entre partes.
Contradocumento. Acción promovida por terceros. Efecto frente a terceros. Deber de
indemnizar. Prescripción de la acción.

SIMULACION. CARACTERIZACION

La simulación es un vicio exclusivo de los actos jurídicos y su característica es la de viciar la buena fe de


terceros. En términos generales, simular, es ocultar la verdad. La definición de simulación está en el art
333 del código. Caracterización.” La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un
acto bajo la apariencia de otro o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no
son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no
son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten”.

Ejemplo. El señor a simula vender su casa al señor b, pero en realidad no la vende, sino que la esta
donando. En este caso se simulo una venta para ocultar una donación.
REQUISITOS DEL ACTO SIMULADO

Para que el acto sea simulado deberá reunir alguno de estos requisitos.

a. Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Por ejemplo, se
encubre una donación, simulando una venta.
b. Cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras. Por ejemplo, las clausulas en los cuales el
precio por el cual se transmite la cosa es inferior o superior al verdadero precio de venta.
c. Cuando el acto contiene fechas que no son verdaderas. Por ejemplo si al acto se le pone una fecha
anterior o posterior a la verdadera fecha de celebración.
d. Cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas
para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Por ejemplo, quiero donar mis bienes a
Luis, pero como no quiero que nadie se entere, simulo donarlos a Aníbal, quien por
contradocumento se obliga a transmitirlos a Luis.

OBJETO DE LA SIMULACION

El acto simulado tiene por objeto provocar un engaño

CLASIFICACION. ABSOLUTA/ RELATIVA. LICITA/ILICITA

Lícita e ilícita.

El art 334 “simulación lícita e ilícita” dispone. La simulación lícita e ilícita o que perjudica a un tercero
provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz,
si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas
disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.

Este artículo permite distinguir entonces la simulación lícita e ilícita.

a. Es ilícita la simulación que persigue una finalidad ilícita o perjudicar a un tercero (no pagar
obligaciones, eludir impuestos, defraudar a la sociedad conyugal o a la legítima hereditaria, etc.)
b. Es lícita cuando no persigue una finalidad ilícita ni perjudica a terceros. Por ejemplo, si para
administrar un bien durante mi prolongada ausencia, en vez de dar un mandato transmito la
propiedad del mismo.
La importancia de discernir si una simulación es lícita o ilícita es trascendente, pues las partes solo
pueden demandarse recíprocamente por nulidad del acto aparente si la simulación es lícita, salvo que la
acción tuviera por dejar sin objeto el acto simulado y no se siguiera de ello ningún beneficio para el
demandante. Y si la simulación es lícita, el acto real encubierto es plenamente eficaz, como lo dispone el
art 334.

La doctrina y la jurisprudencia distinguen entre la simulación:

a. Absoluta, o sea aquella en que el acto ostensible no oculta un acto real. El acto es pura y total
apariencia. Tal sucede por ejemplo cuando para evitar la acción de los acreedores, el propietario
de un inmueble lo enajena a alguien pero de manera puramente aparente, pues en realidad
pretende seguir siendo el titular del dominio y esa apariencia se crea solo para impedir que sus
acreedores puedan hacer valer sus derechos sobre la cosa.
b. Relativa, que se presenta cuando debajo del acto ostensible existe otro acto diferente que es el
realmente querido. Acontece por ejemplo cuando un padre que quiere favorecer a su hijo
dándole una casa, simula con el la celebración de una compra venta. El efecto jurídico de
transmitir el dominio es querido por las partes pero se ha disimulado el verdadero carácter del
acto que sirve de causa a esa transmisión.

ACCION DE SIMULACION. NATURALEZA JURIDICA

Concepto. Cuando hay un acto jurídico simulado, la ley concede la acción de simulación a efectos de
lograr que judicialmente se declare que el acto no existió o que solo existió un acto oculto.

La acción de simulación se concede a las partes del acto simulado y a los terceros interesados en el acto,
como a los acreedores de cualquier clase, herederos, legatarios, etc. Los terceros afectados por el acto
simulado pueden demandar su nulidad y pueden acreditar simulación por cualquier medio de prueba.

ACCION ENTRE PARTES

El vicio de la simulación puede ser invocado por un tercero ajeno al acto, que se ve perjudicado por el,
cuanto por las mismas partes del negocio jurídico viciado.

La acción de simulación entre las partes del negocio que ha de entablarse cuando alguna de ellas
pretende hacerse fuerte en la apariencia creada, si el testaferro pretendiera desconocer su cualidad de
tal y se comportara como un verdadero propietario de la cosa que le había sido transmitida de manera
simulada.
Conforme al art 335 la acción de simulación entre las partes del negocio no es admitida a no ser que la
simulación fuere licita, y siendo ilícita que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas
del ejercicio del acción.

La acción de simulación ejercida por las partes.

a. Cuando la simulación es lícita, cualquiera de las partes puede ejercer la acción de simulación
contra la otra.
b. Cuando la simulación es ilícita, en principio no pueden ejercer acción el uno contra el otro sobre la
simulación. Excepción: podrán ejercerla cuando no puedan obtener beneficio alguno de las
resultas del ejercicio de la acción

El efecto de la acción es que el juez declarara la anulación del acto simulado.

CONTRADOCUMENTO

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento.

El contradocumento es una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter
generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado. Prueba que el acto contenido
en el instrumento público es simulado y que hay oculto otro acto que es el realmente querido por las
partes. El contradocumento es válido entre las partes, pero no se puede oponer a terceros de buena fe.

Puede prescindirse del contradocumento cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o
no puede ser presentado, y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

ACCION PROMOVIDA POR TERCEROS

La acción de simulación también puede ser ejercida por aquellos que no sean parte en el acto simulado
o sea, los acreedores o cualquier interesado, con tal que hayan sufrido perjuicios a raíz del acto.

a. Los terceros podrán ejercer la acción sola en el caso de que el acto simulado los perjudique, en
otras palabras, sola cuando la simulación sea ilícita.
b. Por el contrario, tratándose de una simulación lícita, los terceros no podrán intentar la acción,
dado que la simulación lícita no perjudica a terceros y que en nuestro ordenamiento jurídico rige
el principio de que a falta de interés o perjuicio, no hay acción.

EFECTO FRENTE A TERCEROS

El art 337 del nuevo código se refiere a los efectos de la simulación frente a terceros, y contempla
diversos casos.
Art 337. Efectos contra terceros. Deber de indemnización. La simulación no puede oponerse a los
acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el
acto. La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado
solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en la simulación. El subadquirente de mala
fe, y quien contrato de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al
acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título
oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrato de buena fe y a título gratuito
con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.

a. En el primer caso, los acreedores del adquirente simulado han ejecutado el bien objeto de la
simulación. A ellos si son de buena fe, no se les puede oponer la simulación.
b. En el segundo caso el adquirente simulado ha transmitido el bien objeto de la simulación a otra
persona (subadquirente). Al subadquirente, si es de buena fe y a título oneroso, no se le puede
oponer la simulación (es decir que los acreedores no pueden accionar contra el). Pero si se le
puede oponer, y se podrá accionar contra él, si adquirió a título gratuito o es cómplice en la
simulación

DEBER DE INDEMNIZAR

Además el subadquirente de mala fe y quien contrato de mala fe con el deudor responden


solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los bienes o derechos
transmitidos por alguna razón no se pueden recuperar.

Pero el que contrato de buena fe y a título gratuito con el deudor, solo responde en la medida de su
enriquecimiento.

PRESCRIPCION DE LA ACCION

Prescripción de la acción ejercida entre las partes del negocio simulado. La prescripción opera en el
plazo de dos años, que se computan de manera diferente según se trate de acción ejercida por alguna
de las partes o por terceros. En la simulación entre partes, los dos años se cuentan desde que, requerida
una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado.

En la simulación ejercida por tercero, los dos años se cuentan desde que conoció o pudo conocer el vicio
del acto jurídico.

4. Fraude. Concepto. Acción revocatoria. Naturaleza. Acreedores que pueden deducir la acción.
Actos susceptibles de ser impugnados. Requisitos de procedencia de la acción de inoponibilidad.
Efectos de la revocación del acto. Deber de indemnizar. Oponibilidad de la sentencia. Extinción
de la acción. Extensión de la inoponibilidad.

FRAUDE. CONCEPTO

La denominación fraude es comprensiva del fraude a la ley, que el nuevo código civil y comercial
contempla en el art 12 y del fraude a los acreedores, que como un vicio de los actos jurídicos, el código
regula a través de los arts 338 a 342.

Con el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca quedarse en una
insolvencia aparente, una "miseria provocada" por él mismo al transferir sus bienes a terceras personas,
ventas o donaciones que son verdaderas, no son simuladas, son transferencias reales de los bienes, para
después ocultar o esconder el dinero percibido por el precio de las transferencias, que es más fácil de
ocultar; ante éstas transferencias fraudulentas el acreedor mediante la acción revocatoria o pauliana
buscará recuperar dichos bienes, y reintegrándolos al patrimonio del deudor, poder hacerse pago de su
deuda.

Hay fraude a los acreedores cuando un deudor enajena o grava sus bienes con el propósito de
sustraerlos de su patrimonio, provocando o agravando su insolvencia y evitando asi el pago a sus
acreedores, o cuando omite ejercer derechos que podrán haber mejorado su patrimonio o evitado que
este empeorara.

Por ejemplo, a tiene muchos acreedores, y estos, para cobrar, van a rematarle su casa. Entonces a en
fraude a sus acreedores, vende la casa para que estos no puedan cobrar.

ACCION REVOCAORIA

En nuestro derecho civil el acto fradulento es susceptible de ser atacado por via de la accion revocatoria
regulada por los arts 338 y siguientes. La admisión de la accion revocatoria importa declarar que el acto
es inoponible respecto del acreedor o acreedores que han intentado la accion y en la medida de sus
créditos. De modo que el acto es valido, pero inoponible frente a terceros acreedores.

En el código de velez la solución contra el fraude era la accion revocatoria prevista en el art 961 tambien
llamada accion de fraude o accion pauliana, para revocar o anular los actos fraudulentos del deudor.
El nuevo código en general sigue los lineamientos del anterior, pero le cambia la denominación
llamándola accion de inoponibilidad, porque en vigor de verdad la accion del acreedor no causa la
nulidad del acto impugnado, el cual es valido y real, sino que lo hace inoponible a los acreedores.

NATURALEZA

En principio se desarrolló esta institución en la antigua ROMA, como resultado de la evolución de la


responsabilidad del deudor frente a su acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser
personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecución en la persona del
deudor por la ejecución en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenuó y
dio lugar a la aparición, en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Acción Pauliana. Luego de
mucho tiempo pasó a Europa, donde es recogido por el Derecho medieval español; para luego ser
adoptado por todo el derecho europeo.

ACREEDORES QUE PUEDEN DEDUCIR LA ACCION.

En síntesis todo acreedor puede promover la acción de inoponibilidad. Art 338, declaración de
inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados
por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los
que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

ACTOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADOS

Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores buscan la no satisfacción de
sus deudas realizando actos jurídicos que tienden a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a
salvo de la ejecución judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus créditos.

El deudor tiene un derecho de libre administración y disposición de su patrimonio que sin embargo está
limitado a razón de no provocar o agravar con sus actos su insolvencia en perjuicio de sus acreedores;
entonces la ley le da al deudor libertad de disponer de sus bienes pero le impone que satisfaga las
expectativas con sus acreedores.

La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el cumplimiento de sus
obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse de diversas formas:

El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre.
El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones que le compete contra el
acreedor, privando a sus propios acreedores de ver incorporado ese crédito a su patrimonio. O cuando
terceros promueven acciones contra el deudor y éste no se defiende poniendo, así, en peligro la
integridad de su patrimonio que a la postre perjudicaría a sus acreedores, es decir, que con su inacción o
pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos
bienes o que su patrimonio se mantenga en su integridad, con el propósito de que no existan bienes que
puedan ser realizados por su acreedor

El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes o renunciar a derechos, frustrando de este
modo la posibilidad de cobro de sus acreedores.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INOPONIBILIDAD

El art 339 dispone los requisitos de procedencia de la acción de declaración de la inoponibilidad.

A. Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con
el propósito de defraudar a futuros acreedores
B. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor
C. Que quien contrato con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto
provocaba o agravaba la insolvencia

EFECTOS DE LA REVOCACION DEL ACTO

El art 340 del nuevo código se refiere a los efectos del fraude frente a terceros, y contempla diversos
casos.

Art 340. Efectos frente a terceros. Indemnización. El fraude no puede oponerse a los acreedores del
adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. La acción del acreedor
contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirio por
título gratuito, o si es cómplice en el fraude, la complicidad se presume si, al momento de contratar,
conocía el estado de insolvencia. El subadquirente de mala fe y quien contrato de mala fe con el deudor
responden solidariamente por los daños causado al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se
transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el
acreedor. El que contrato de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su
enriquecimiento.

En el primer caso los acreedores del adquirente han ejecutado el bien objeto del fraude. A ellos si son de
buena fe, no se les puede oponer el fraude.
En el segundo caso, el adquirente ha transmitido el bien objeto del fraude a otra persona,
subadquirente. Al subadquirente si es de buena fe y a título oneroso, no se le puede oponer el fraude,
es decir que los acreedores no pueden accionar contra él. Pero si se le puede oponer y se podrá accionar
contra el sí adquirió a título gratuito o es cómplice del fraude. La complicidad del subadquirente se
presume si al momento de contratar, para adquirir el bien objeto del fraude, conocía la insolvencia del
deudor.

Efectos de la acción. La acción revocatoria persigue exclusivamente la declaración de ser el acto


fraudulento inoponible al acreedor o acreedores que han ejercido la acción. De allí que podrán hacer
enajenar forzadamente el bien o los bienes comprendidos en la acción, para hacer efectivas sus
acreencias. Y si hubiera algún saldo pertenecerá al tercero que ha contratado con el deudor, ya que
entre ellos el acto sigue siendo válido y eficaz.

DEBER DE INDEMNIZAR

Además el subadquirente de mala fe y quien contrato de mala fe con el deudor responden


solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los bienes o derechos
transmitidos por alguna razón no se pueden recuperar.

Pero el que contrato de buena fe y a título gratuito con el deudor, solo responde en la medida de su
enriquecimiento.

IPONIBILIDAD DE LA SENTENCIA

Art 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad
de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de
derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna

EXTINCION DE LA ACCION

De acuerdo al art 341 la acción de los acreedores cesa si el adquirente de los bienes transmitidos por el
deudor los desinteresa, es decir, si el adquirente paga el crédito o da garantía suficiente al acreedor que
promovió la acción

EXTENSION DE LA INOPONIBILIDAD

La declaración de inoponibilidad solo beneficia a los acreedores que la pidieron y hasta el importe de sus
respectivos créditos.
Bolilla 15
1. Ineficacia de los actos jurídicos. Concepto. Ineficacia estructural, originaria o estatica y funcional o
dinámica: Concepto y características. Categorías de ineficacia. Articulación. Conversión. Criterio
objetivo y pautas subjetivas. Acto indirecto.

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS. CONCEPTO

La eficacia del acto jurídico es la aptitud del mismo para producir sus efectos normales, es decir para
producir aquellos efectos o fines que las partes pretendían lograr al realizarlo

La ineficacia del acto tiene lugar cuando el acto no produce total o parcialmente los efectos que le son
propios. Esto a veces se debe a defectos en su estructura. Tal es el caso de un acto jurídico con fallas en
sus elementos esenciales. En estos supuestos de ineficacia por defecto en la estructura del acto la
consecuencia es la nulidad.

Otras veces la ineficacia se debe a causas sobrevinientes externas al acto, tal el caso de que se produzca
revocación, recision o resolución del acto jurídico.

INEFICACIA ESTRUCTURAL, ORIGINARIA O ESTATICA Y FUNCIONAL O DINAMICA.

Estructural: la privación de los efectos propios de un negocio jurídico se produce por defectos en su
estructura y existentes desde el momento mismo de celebrarse el acto.

Ej: Falta de capacidad en el sujeto, ilicitudes de la causa, etc. Los efectos se producen desde el origen y
prima la idea de nulidad. La ineficacia que deviene de la nulidad es originaria.-

- Funcional: Aquella que se causa en circunstancias extrínsecas a la estructura del negocio y


sobrevinientes a su constitución, que inciden sobre los efectos del negocio, de tal modo que mantenerlo
conduciría a obtener un resultado contrario a derecho, o a los fines queridos por las partes. Se apunta a
destituirlo por carecer de defunción económico-social.

Ej: Revocación, rescisión y la resolución


- Estática: se analiza si al otorgarse el acto se lo hizo conforma a la ley y cumpliendo los requisitos que
ella exige, de esta manera el acto producirá los efectos que las partes persiguieron al celebrarlo. Se
apunta al momento de formación del negocio.-

- Dinámica: interesa si la relación jurídica continúa realizando plenamente los fines que persiguieron las
partes al celebrar el acto. Se refiere a la etapa funcional, pudiendo observarse que un negocio válido y
plenamente eficaz, puede luego perder esa eficacia.-

Validez y eficacia: Su relación. La eficacia supone la validez del negocio. Pero puede suceder que un acto
jurídico válido no produzca efectos (sea ineficaz)

Ej: Testamento válidamente otorgado mientras el testador no fallezca.-

Eficacia Estática: se identifica con la validez del acto jurídico

Eficacia Dinámica: partiendo de la validez toma en cuenta la idoneidad funcional del negocio

CATEGORIAS DE INEFICACIA

Art 382. Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su
inoponibilidad respecto de determinadas personas.

Por lo tanto, la interpretación de este articulo conlleva a dos categorías de ineficacia:

A. Ineficacia por nulidad


B. Ineficacia por su oponibilidad.

ARTICULACION

Art 383. Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos
los casos debe sustanciarse.

En los fundamentos del proyecto aclara que se trata de una defensa de fondo por lo que solo será
invocable al contestar la demanda y no será resuelta como de previo y especial pronunciamiento, sino
en la sentencia y luego de producida la prueba correspondiente

CONVERSION

Art 384. Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente valido cuyos requisitos esenciales
satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si
hubiesen previsto la nulidad.
Este artículo se refiere a la conversión del acto nulo admitiendo que se convierta en otro valido si se
satisfacen los requisitos. Adopta asi mismo el criterio subjetivo de la conversión al exigir que el fin
practico perseguido por las partes permita suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la
nulidad.

CRITERIO OBJETIVO Y PAUTAS SUBJETIVAS

ACTO INDIRECTO

Art 385. Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los
efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un
tercero.

Este artículo acepta que las partes puedan recurrir a la celebración del negocio indirecto para obtener
un resultado que es propio de los efectos de otro acto. La doctrina acepto la validez de esta figura con
fundamento en el principio de autonomía de la voluntad. El proyecto establece como límites a la validez
que no se otorgue para eludir una prohibición de la ley o que se celebre para perjudicar los derechos de
un tercero.

2. Nulidad: concepto. Caracteres. Clasificación de las nulidades. Absoluta y relativa. Concepto.


Caracteres. Nulidad total y parcial: Concepto. Principio de separabilidad. Nulidad parcial e
integración del acto jurídico. Efecto de las nulidades: principio de retroactividad. Restitución.
Hecho simple. Efecto respecto a terceros en cosas registrables.

NULIDAD. CONCEPTO

La nulidad es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios o normales a
raíz de una causa (defecto o vicio) existente al momento de su creación, que tiene efecto retroactivos y
erga omnes, frente a todos, sean partes o terceros.

CARACTERES

Los caracteres esenciales de la nulidad son:

A. Es una sanción legal. Es un castigo que la ley impone a quien ha transgredido un deber legal.
Algunos autores consideran que no se trata técnicamente de una sanción o castigo, simplemente
es una falta de eficacia del acto por omisión de algún requisito.
B. Priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales. Significa que no le permite producir
consecuencias jurídicas que las partes querían lograr.
C. Se produce a raíz de una causa existente en el acto al momento de su celebración. Esto se suele
denominar causa originaria de la nulidad.
D. Tiene efecto retroactivo. Lo actuado vuelve para atrás hasta el momento de celebrarse el acto, las
cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto.
E. Tiene efecto erga omnes. Se puede oponer frente a todos, sean partes o terceros.

CLASIFICACION DE LAS NULIDADES

El código de Vélez distinguía entre nulidad manifiesta o nulidad no manifiesta, según que el vicio de la
nulidad fuese manifiesto o patente en el acto, o por el contrario no fuese manifiesto en el acto y para
verificarlo el juez tuviese que hacer una investigación.

Además distinguía entre actos nulos y actos anulables, a los cuales enumeraba pero no definía,
entendiendo la doctrina que dicha clasificación coincidía con la de nulidad manifiesta o no manifiesta.

El nuevo código civil abandona la distinción entre nulidad manifiesta y nulidad no manifiesta, y también
la de actos nulos y actos anulables, por considerar que han perdido utilidad práctica.

Pero mantiene las distinciones entre:

a. Nulidad absoluta y nulidad relativa. Art 386 a 388


b. Nulidad total y nulidad parcial. Art 389

ABSOLUTA Y RELATIVA. CONCEPTO. CARACTERES

Son de nulidad absoluta los actos que contravienen al orden público, la moral o las buenas costumbres,
la nulidad absoluta impone a un acto para proteger el interés público, el interés de la sociedad.

Caracteres.

a. Contravienen al orden público, la moral o las buenas costumbres


b. impone a un acto bajo la nulidad absoluta en protección de interés publico

Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de
ciertas personas. La nulidad relativa protege el interés privado es decir, el interés de una de las partes.

Caracteres.

a. La ley impone la sanción en protección de ciertas personas


b. Protege el interés privado, de una de las partes
NULIDAD TOTAL Y PARCIAL. CONCEPTO

La nulidad total, completa, es cuando se extiende a todo el acto. Es decir que afecta la totalidad del
contenido del acto, de manera tal que todo el acto es invalido.

La nulidad parcial es cuando afecta una o varias disposiciones del acto. Es decir que solo afecta a una o
algunas de las partes del acto, quedando valido el resto.

PRINCIPIO DE SEPARABILIDAD

El principio de separabilidad se basa en que para que proceda la nulidad parcial, las disposiciones del
acto deben ser separables, de manera que la nulidad de una de las disposiciones del acto, no afecte las
otras disposiciones válidas.

Si las disposiciones del acto no son separables, debido a que la separación de la disposición nula llevaría
a que el acto no cumpla su finalidad, se declara la nulidad total.

NULIDAD PARCIAL E INTEGRACION DEL ACTO JURIDICO

El juez, en caso de ser necesario debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que
razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Se trata de un deber que se le impone
al juez en los casos de nulidad parcial: cuando sea necesario deberá integrar el acto, es decir, completar
aquellos vacíos que resulten de la exclusión de la parte o disposición del acto declarado nulo, a fin de
salvar la subsistencia del acto.

EFECTO DE LAS NULIDADES: PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD

Los efectos de nulidad se encuentran regulados en los arts. 390 a 392 del código.

a. Restitución con efecto retroactivo. La declaración judicial de nulidad del acto, ya sea se trate de
nulidad absoluta o relativa, vuelve las cosas hacia atrás, al mismo estado en que se hallaban
antes de ejecutarse el acto.
Las partes deben restituirse mutuamente lo que han percibido en razón del acto invalido.
Ejemplo, si uno dio dinero y otro un auto, uno devolverá el dinero y otro el auto.

RESTITUCION
Art 390. Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se
hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han
recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el
caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capitulo 3 del Titulo II del libro Cuarto.

Esto quiere decir que las partes deben restituirse mutuamente lo que han percibido en razón del acto
inválido

HECHO SIMPLE

Algunos hechos están constituidos por un acontecimiento singular, la muerte de una persona como por
ejemplo, mientras que otros requieren más de un acontecimiento, por ejemplo la posesión requiere el
ejercicio del corpus posesorio más el comportamiento como titular de un derecho real, y a su vez para
que autorice la adquisición del derecho de dominio por prescripción, debe haber sido ejercida durante
10 años de buena fe y con justo título, o durante 20 años sin los otros recaudos, pero además ha de
haber sido ostensible y continua.

Consecuencias y reparaciones. El acto jurídico nulo aunque no produzca los efectos de los actos validos
puede dar lugar a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan

Por lo tanto, por más que sea declarado nulo, el acto jurídico subsiste como hecho, con sus respectivas
consecuencias. Entre dichas consecuencias, puede estar el pedido de reparación de quien se haya visto
perjudicado en el acto declarado nulo o la indemnización sustitutiva de restitución, cuando la restitución
a la que se refiere el art 390 ya no fuera posible.

Art 391. Hechos simples. Los actos jurídicos nulos aunque no produzcan los efectos de los actos validos,
dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general, y a las reparaciones que
correspondan.

EFECTO RESPECTO A TERCEROS EN COSAS REGISTRABLES

El art 392 se refiere a la situación de aquel tercero que adquiere una cosa registrable, transmitida a el
por quien la adquirió en virtud de un acto nulo. Al respecto establece que:

a. Todos los derechos reales o personales sobre una cosa registrable, mueble e inmueble,
transmitidos a terceros por los otorgantes del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden
ser reclamados directamente a su poseedor actual, es decir, al tercero adquirente, salvo que el
tercero adquirente sea de buena fe y a título oneroso.
b. Sin embargo, los terceros subadquirentes ya no pueden ampararse en su buena fe y título
oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

En síntesis, el principio es que el tercero subadquirente debe devolver lo que ha recibido, pero si es de
buena fe y a título oneroso, no restituye siempre y cuando en el acto de transmisión haya intervenido el
verdadero titular del derecho, no puede ampararse en la buena fe y debe restituir

Confirmación: Concepto. Naturaleza jurídica. Requisitos. Actos susceptibles de confirmación. Forma.


Efecto retroactivo.

CONFIRMACION. CONCEPTO

Según el art 393 hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, manifiesta
expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causa
de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

La conformidad es la manifestación de la voluntad, expresa o tácita, efectuada por aquel en favor de


quien se declaró la nulidad, de tener por valido el acto afectado de nulidad relativa, luego de que
desaparezcan las causas que lo invalidaran.

Desde el punto de vista práctico consiste en sanear el acto jurídico invalido, en hacer desaparecer las
causas que lo invalidaron, dándolo por válido.

NATURALEZA JURIDICA

Es un acto jurídico porque su autor lo realiza con el fin inmediato de establecer una relación jurídica
válida, o mejor dicho, de liberar a la relación existente del peligro de aniquilación. Es unilateral, porque
basta para crearla la voluntad de una sola persona, que para el caso es el titular de la acción de nulidad
relativa.

REQUISITOS

Para que la confirmación sea válida se deben dar 3 condiciones.

a. Que sea solicitada, de forma expresa o tácita por aquel en favor de quien se estableció la nulidad.
Es decir, por el titular de la acción de nulidad
b. Que haya desaparecido la causa de la invalidez
c. Que en el acto de confirmación no concurra ninguna causal de nulidad.

ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONFIRMACION


Los actos susceptibles de confirmación son los de nulidad relativa, conforme al art 393, los de nulidad
absoluta no son confirmables.

.La nulidad relativa esta impuesta para proteger el interés privado, el interés de la persona que sufre el
vicio, por lo tanto es aceptable que la persona a favor de la cual se estableció la nulidad pueda renunciar
a ella y confirmar el acto viciado.

.La nulidad absoluta en cambio, esta impuesta en defensa y protección del interés público, por eso es
que no se permite que el acto afectado con nulidad absoluta pueda ser confirmable.

FORMA

La confirmación puede ser expresa o tacita.

a. Expresa. La confirmación es expresa cuando la voluntad de confirmar el acto se manifiesta por


escrito. El instrumento de confirmación debe tener la misma forma exigida parael acto que se
sanea y debe contener:
a. La mención precisa de la causa de nulidad
b. La mención de la desaparición de la causa de nulidad
c. La manifestación de la voluntad de confirmar el acto.
b. Es tacita cuando resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento
de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio
del acto.

EFECTO RETROACTIVO.

La confirmación sanea el acto, hace desaparecer el vicio con efecto retroactivo al dia de la celebración
del acto, o al dia del fallecimiento del causante.

Sin embargo este efecto retroactivo no puede perjudicar los derechos de terceros de buena fe.

3. Inoponibilidad: Efectos del acto inoponible frente a terceros. Forma y oportunidad de articularla.

INOPONIBILIDAD

Ya hemos dicho que la ineficacia del acto jurídico tiene dos especies, una es la nulidad y otra es la
inoponibilidad.

La inoponibilidad es una especie de ineficacia que priva a un acto jurídico, valido entre las partes, de
producir sus efectos frente a determinados terceros protegidos por la ley, los cuales pueden actuar
como si ese acto no existiera y en consecuencia alegar la inoponibilidad por vía de acción o de
excepción. Los casos de inoponibilidad deben estar expresamente establecidos por ley

EFECTOS DEL ACTO INOPONIBLE FRENTE A TERCEROS

Nótese que el acto inoponible es perfectamente válido entre las partes y que el tercero protegido no
pretende que deje de serlo sino simplemente que los efectos no puedan hacerse valer frente a el.

Art 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a
terceros, excepto en los casos previstos por ley.

La inoponibilidad se funda en proteger a los terceros ajenos al acto, pero no a cualquier tercero, sino a
los terceros indicados en la ley.

FORMA Y OPORTUNIDAD DE ARTICULARLA.

La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin prejuicio del derecho de la otra parte
a oponer la prescripción o la caducidad.

La norma es clara con respecto a que el tercero protegido puede hacer valer la inoponibilidad en
cualquier momento, agreguemos que no puede alegarla por vía de accion, o por vía de excepción. La
contraparte puede oponer la prescripción de la acción de oponibilidad, y la caducidad del derecho.

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