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fAMILIA, ESTUDIO GRADO
fAMILIA, ESTUDIO GRADO
Examen de Grado
DERECHO SUCESORIO:
- Fenómeno sucesorio:
“Conjunto de consecuencias jurídicas a que da lugar la muerte en
relación con el patrimonio de una persona (causante)”
La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, el
derecho real de herencia e incluso los derechos personales. Este es el modo
de adquirir más amplio, ya que podemos adquirir desde el dominio hasta los
créditos de una persona. Además este modo de adquirir tiene una
particularidad y es que también se pueden adquirir obligaciones.
Además vamos a estudiar el derecho real de herencia. Hay que señalar que el
derecho sucesorio implica siempre el surgimiento del derecho real de
herencia, el que luego puede dar paso al derecho de dominio.
- Real
- Legal
- Efectiva
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b. Dignidad para suceder (la ley exige que haya una cierta aptitud moral
para suceder a una persona)
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I. GENERALIDADES:
Lo primero que hay que decir es que en Chile la sucesión está concebida a
la manera romanista, como la continuación de la persona del causante (difunto).
En Chile, basada en esta concepción romanística, la sucesión es la
reglamentación de la continuidad de la persona del causante, pero
ciertamente debemos entender esto en su contexto, ya que se refiere a la
continuación del aspecto patrimonial de la persona del causante, no es una
subrogación personal. Estamos pensando en la personalidad patrimonial del
causante.
En ese contexto nuestro sistema jurídico, desde sus inicios, desde el CC
concebido por Andrés Bello, consagra un sistema de libertad restringida para las
personas en cuanto a la disposición de sus bienes para después de la muerte.
Las posibilidades en esto son:
El primer libro del CC que Andrés Bello hizo fue el de la sucesión, es decir lo
primero que se planteó fue la insuficiencia de las normas en materia sucesoria.
Es por lo mismo que inmediatamente Andrés Bello concibió un sistema
intermedio, el que se justifica en el mensaje del CC, donde se hace cargo de
esta decisión señalando que se ha querido conciliar el derecho de propiedad
con la obligación de proveer a quienes se les ha dado el ser y a quienes
dieron el ser. (padres e hijos)
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“Es una sucesión por causa de muerte a título universal que adquieren
ciertas personas, que se denominan herederos, y que tiene por objeto una
universalidad. (En este caso nos estamos refiriendo al derecho real de
herencia)”
El derecho real de herencia es un derecho que recae sobre una cosa sin
respecto a determinada persona (como todo derecho real)
¿Sobre qué recae el derecho real de herencia o cuál es su objeto?
El objeto del derecho real de herencia es el patrimonio transmisible de una
persona o una cuota de él.
¿Cuándo será el patrimonio transmisible de una persona?
Cuando hay solo un heredero.
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c. Es un derecho real que tiene una vida transitoria o efímera ya que nace
para dar paso al dominio. El dominio es perpetuo, es decir está concebido
para perdurar, pero el derecho real de herencia está concebido para dar
paso al derecho de dominio, sin perjuicio de que el derecho real de
herencia puede durar décadas, ya que si bien termina con la partición, el
legislador no fija un plazo para ello.
d. El derecho real de herencia se puede adquirir por varios modos, entre los
que encontramos:
De estos modos, la sucesión por causa de muerte opera por el solo ministerio
de la ley al fallecer la persona, donde los herederos adquieren el derecho real
de herencia al fallecimiento del causante, aunque ignoren ese fallecimiento y
su calidad de heredero; sin perjuicio la ley exige la aceptación de esa
asignación.
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2. Tradición:
La tradición del derecho real de herencia está tratada en el CC en los art.
1909 y 1910, el CC habla de la cesión de derechos personales y derecho real de
herencia. Cuando se habla de la cesión del derecho real de herencia mucha gente
entiende compraventa, otros entienden transferencia a título gratuito, sin embargo
la cesión del derecho real de herencia es la tradición del mismo.
En la práctica las escrituras públicas en que se vende el derecho real de
herencia se titulan “cesión de derechos hereditarios”. Esa expresión quiere
decir “compraventa del derecho real de herencia”, ya que lo que consta en la
escritura es el título. Sin embargo la cesión de los derechos hereditarios es la
tradición del derecho real de herencia y por tanto debiera entenderse como
tradición.
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La tradición del derecho real de herencia puede ser a título oneroso o gratuito
y por eso es que el art. 1909 y 1910 del CC distingue si el título es oneroso o
gratuito para efectos de la responsabilidad del cedente.
a) Si el título es oneroso (Art. 1909 CC): “El que cede a título oneroso un
derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se
compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o
legatario”. Responde de su calidad de heredero. Se entiende que no
responde ni de la existencia de los bienes que se supone componen la
herencia n tampoco de su cuantía o avalúo.
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3) Inscripción de adjudicación
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3. Prescripción adquisitiva:
El supuesto es la posesión. Aquí tenemos a un sujeto que se encuentra en
posesión del derecho real de herencia sin ser propiamente heredero, habrá por lo
tanto un heredero que no está en posesión del derecho real de herencia y un
poseedor que no es verdadero heredero.
En cuanto al plazo, el art. 2512 del CC señala que los derechos reales se
adquieren por la prescripción, de la misma manera que el dominio y están sujetos
a las mismas reglas, salvo las siguientes excepciones:
El derecho de herencia y el de censo que se adquieren por prescripción
extraordinaria (10 años).
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b. Que el art. 704 inciso final nos dice que el heredero putativo que se le ha dado
la posesión efectiva, esa posesión efectiva le servirá de justo título. Y ese justo
título es requisito de la POSESION REGULAR.
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3. Origina una prescripción de plazo más breve, ya que este poseedor con
apariencia de heredero puede adquirir el dominio del derecho real de
herencia en la mitad del tiempo (5 años).
I. Apertura:
El momento de inicio del fenómeno sucesorio es la apertura y se define por
autores como Somarriva como “El hecho jurídico que habilita a los herederos
para tomar posesión de los bienes de la herencia y se los transmite en
propiedad”
Si se quiere criticar esta definición podemos señalar que se restringe solo a las
asignaciones a título universal (herencias) y deja de lado a los legados y la
apertura también importa para los legados (asignatarios a titulo singular)
Según lo que dispone el art. 955 inciso 1 del CC, la apertura se produce al
momento de la muerte de la persona (real o presunta). En el caso de la muerte
presunta la apertura se genera por el decreto de posesión provisoria o definitiva de
los bienes del desaparecido o definitiva en su caso.
A propósito de la muerte natural el CC se hace cargo de una situación
especial que puede dar lugar a algunos problemas; se refiere a los
“COMURIENTES” (Art. 958 CC que se remite al art. 79). Se trata de “2 o más
personas que mueren en un mismo acontecimiento y no se sabe el orden
en que murieron”. (No puede determinarse quien murió primero). En principio
esto se presenta cuando las personas mueren en un mismo acontecimiento,
pero también se comprenden las situaciones en que por cualquier otra causa
no puede saberse el orden de muerte. Esto tiene importancia porque la
persona que muere inmediatamente transmite a sus herederos (aunque estos
no lo sepan), de modo que si una persona muere y uno de esos herederos
muere después (aunque sea 1 segundo después); Ejemplo: muere el padre y
el hijo El hijo sucedió a su padre y luego murió. El cónyuge sobreviviente
puede estar esperando quien muere primero para suceder.
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1. Porque los asignatarios por causa de muerte tienen que cumplir requisitos
generales para suceder (capacidad y dignidad) al momento de la apertura.
II. Delación:
Se encuentra definida por el CC en el art. 956 (a diferencia de la apertura):
“La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a
aceptarla o repudiarla”
Son llamados todos los que hayan sido instituidos como herederos o
legatarios por la ley o el testamento. La ley llama a determinadas personas
(parientes y cónyuge) necesaria y forzosamente, pero además el testador
(causante) puede llamar a otros, por lo tanto el llamamiento será a todas estas
personas que la ley o el testador hayan instituido como herederos o legatarios.
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Hay que señalar que en principio las personas son libres para aceptar o
repudiar una asignación, por la consideración que sea, sin embargo hay
situaciones excepcionales en que esa libertad ya no existe:
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Conforme al art. 1236 para que los representantes de los incapaces o los
propios incapaces autorizados puedan repudiar una asignación requieren
autorización judicial con conocimiento de causa (más estricto aún). “Los que
no tienen la libre administración de sus bienes no pueden repudiar una
asignación a título universal, ni una asignación de bienes raíces, o de bienes
muebles que valgan más de un centavo, sin autorización judicial con
conocimiento de causa”
El art. 1225 agrega una situación que se refiere a la mujer casada en régimen
de sociedad conyugal, en este caso debe aceptar o repudiar el marido con
autorización de la mujer.“El marido requerirá el consentimiento de la mujer
casada en sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida
a ella. Esta autorización se sujeta a lo dispuesto en los 2 últimos incisos del
art. 1749”
- Formas para aceptar una asignación: (Art. 1241 y 1242 del CC):
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a) Derecho de transmisión
b) Art. 1229 del CC: Cuando a una misma persona se le defiera (delación)
más de una asignación.
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Derecho de transmisión:
Una vez que se produce la delación de las asignaciones, los asignatarios
adquieren este derecho de transmisión. Si estos asignatarios aceptan y luego
fallecen transmiten a sus herederos la asignación, ya que este derecho es también
transmisible. (Está dentro del patrimonio)
Si una vez deferida la asignación, se alcanza a repudiar y luego se fallece,
nada se transmite.
El derecho de transmisión se pone en el caso en que, una vez deferida la
asignación, el asignatario no hubiere alcanzado a ejercer su derecho de
opción, lo que ocurre es que ese derecho de opción a aceptar o repudiar
queda dentro de la masa hereditaria y por lo tanto se transmite a los herederos
del asignatario.
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b. Debe haber fallecido después del primer causante sin haber alcanzado a
aceptar o repudiar. Si fallece antes del causante no adquiere nada.
c. El derecho del transmisor no debe haber prescrito (el art. 957 lo señala
expresamente)
c. Es necesario que sea capaz y digno para suceder al transmisor, sin que
sea necesario que sea capaz y digno para suceder al primer causante.
d. No hay necesidad, si son varios los transmitidos, que todos ellos acepten,
es posible que unos acepten y otros repudien (Art. 1228 inciso 2).
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2) Art. 963 del CC, incapacidad que afecta a las entidades, cofradías, gremios
o establecimientos (que no sea persona jurídica): Se trata de entes o
personas colectivas que no han obtenido la personalidad jurídica al tiempo
de la apertura. Encontramos la excepción en el inciso 2 del art. 963 que
señala que se permite si es que la asignación tiene por objeto la fundación
de una nueva corporación o establecimiento. (creación de una persona
jurídica)
1) Art. 964: “Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o legatario,
el que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido condenado
judicialmente por el crimen de dañado ayuntamiento con dicha persona y no
hubiere contraído con ella un matrimonio que produzca efectos civiles. Lo
mismo se extiende a la persona que antes de deferírsele la herencia o
legado hubiere sido acusada de dicho crimen, si se siguiere condenación
judicial”. (Este crimen consiste en tener relaciones sexuales adulterinas,
incestuosas o sacrílegas). Hoy día el sacrilegio y el adulterio ya no son
delitos penales por tanto lo único que queda es el delito de incesto, es decir
sería incapaz de suceder a otro el condenado por el delito de incesto.
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Las que interesan analizar son las contenidas en el art. 968 a 972 del CC:
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i) Art. 971: Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por
el testador se excusaren sin causa legítima. El albacea que nombrado
por el testador se excusare sin probar inconveniente grave, se hace
igualmente indigno de sucederle.
- Se pueden perdonar por al causante (Art. 973 del CC). El perdón que
contempla este artículo es tácito, no es necesario que el testador declare de
forma expresa.
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- Las indignidades se transmiten a los herederos por todo el tiempo que falte
para completar los 5 años. El art. 977 señala “A los herederos se transmite
la herencia o legado de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo
vicio de indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para completar
los cinco años”
INCAPACIDAD INDIGNIDAD
Orden público Orden privado
No puede ser perdonada Se puede renunciar (De hecho la ley
presume si se deja una asignación al
indigno luego de los hechos)
No adquiere asignación Sí adquiere asignación (Sólo por
sentencia judicial obliga a restituirla)
No requiere ser declarada por Debe ser declarada por sentencia
sentencia judicial judicial (A petición del que tenga
interés en excluirlo)
Como nada se adquiere, nada se Transmite la asignación pero con
transmite vicio de indignidad
Pasa contra terceros de buena o mala No pasa contra terceros de buena e
fe.
Por regla general, son absolutas, a Siempre relativas. Situación de
nadie pueden suceder los incapaces ingratitud es entre el causante e
indigno.
LOS ACERVOS:
La doctrina denomina a esta materia “teoría de los acervos”, lo que hay
que hacer es adentrarse en el estudio de los acervos.
Los acervos son un “Conjunto o masa de bienes”. En materia sucesoria la
legislación distingue, a propósito de los bienes del causante, diversos acervos,
pero que en realidad no son patrimonios o conjuntos de bienes distintos, sino
que en definitiva es la misma masa de bienes que al momento de fallecer
tenía el causante en su poder, que va siendo depurada o afinada con algunos
descuentos y con algunas agregaciones. Todo con la finalidad de permitir el
cálculo de las asignaciones por causa de muerte Determinar la cuota que le
corresponde a cada uno de los asignatarios y muy especialmente a los
herederos.
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“En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las
disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de
bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
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La ley agrupa a las personas (cónyuges, parientes) en ordenes, los cuales son
5, de modo que opere en un caso concreto especifico, uno de ellos, en
defecto de ese opera el siguiente.
¿De qué depende que opere un orden sucesorio u otro?
Depende de la concurrencia, en el caso concreto, de los denominados
“cabezas de orden” o herederos determinantes.
El art. 983 del CC señala quienes pueden ser llamados como herederos, sin
embargo hay que tener cuidado porque no siempre van a suceder todos ellos,
dependerá del orden sucesorio que se aplique.
“Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus
ascendientes, él cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado en su caso y
el Fisco.
Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva”
Órdenes sucesorios:
Cada orden sucesorio recibe un nombre y ese nombre es precisamente el
de los herederos “cabeza de orden”. Esto me indica qué herederos deben
concurrir para que se aplique el orden. Lo anterior se justifica en que,
conjuntamente con los herederos determinantes, en algunos casos la ley llama a
otros.
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- Si nos encontramos con que hay cónyuge sobreviviente y un hijo, la ley dice
que la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese
hijo. Esto no es lo mismo que decir que la herencia se divide por mitades.
Para entender hay que saber que cuando una persona fallece teniendo
legitimarios (herederos forzosos), la herencia se divide en 4 partes:
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Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los
que solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre; pero la porción
del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal”
Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes
del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de
la porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son
parientes del difunto por parte de padre y madre. El colateral o los colaterales del
grado más próximo excluirán siempre a los otros”
No habiendo hermanos basta con que haya un colateral del grado más
próximo y excluye a todos los demás.
Una discusión se planteó alguna vez respecto a analizar si los colaterales que
suceden en este cuarto orden son los consanguíneos y los afines o sólo los
consanguíneos. Esto se planteó judicialmente en un requerimiento donde no
había hermanos, sólo estaba la cuñada (colateral de grado más próximo, en
este caso por afinidad), excluía a todos los demás (primos). La jurisprudencia
y la doctrina ha apoyado este fallo de la CS ya que no obstante la norma no
distingue podemos aplicar el criterio de que toda la normativa que regula la
sucesión intestada parte de la base de que quienes tienen derechos
hereditarios son los parientes por consanguinidad. No se ve razón en este
caso para extender el cuarto orden a los colaterales por afinidad (Señala la
CS). El parentesco por afinidad en general tiene la finalidad de establecer
prohibiciones pero no derechos y obligaciones, por tanto la interpretación de
los tribunales en esta materia está acorde con el sistema jurídico en la materia.
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Derecho de representación:
La norma que consagra este derecho es el art. 984 inciso 2 y 3 del CC.
“Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de
representación.
La representación es una ficción legal en que se supone que una persona
tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos
hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese
suceder.
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido
suceder, habría sucedido por derecho de representación”
El art. 984 nos dice que el derecho de representación es una ficción legal, lo
cual es una notable diferencia con el derecho de transmisión, ya que éste
último es aplicación de las reglas generales.
- Características:
a. Está contenida en el art. 1064. Este artículo es una norma que regula una
asignación testamentaria, (la ley interpreta una disposición del testamento).
Entendemos como una asignación testamentaria, aquella en la que se deja algo
indeterminadamente a los parientes. Esto no es fácil de interpretar (¿a qué
parientes?) Este artículo señala que serán los consanguíneos del grado más
próximo Se aplican las reglas de la sucesión intestada, teniendo lugar el
derecho de representación en conformidad a las reglas generales. (Estamos en
el contexto de una sucesión testada, pero aplicamos las reglas de la sucesión
intestada)
“Lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a
los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión
abintestato,(Se aplican las reglas de la sucesión intestada y se va a aplicar la
representación, estando en el contexto de una sucesión testada) teniendo lugar el
derecho de representación en conformidad a las reglas legales; salvo que a la fecha
del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se entenderán
llamados al mismo tiempo los del grado inmediato”
b. Otra excepción aparente se trata del art. 1183 del CC. Este artículo se refiere a
las legítimas: Las legítimas son una especie de asignación forzosa (asignación
que la ley obliga a las personas a hacer y respetar en favor de determinadas
personas y por lo tanto les reserva a ellos una determinada porción de los bienes
del causante), por tanto haya o no testamento esas legítimas van a estar, pero en
verdad la legitima aparece como tal asignación nítida en la sucesión testada. En
la sucesión intestada, no es que no haya legítimas pero aparece confundida por
los órdenes de sucesión.
¿Cuándo la legítima surge con más nitidez?
En la sucesión testada, porque aquí el testador distribuye bienes y puede
pasar a llevar derechos de determinados asignatarios (asignaciones forzosas
que se deben respetar). Hay varios mecanismos para asegurar que esa
asignación de legítima se respete. La legítima, como asignación forzosa,
aparece como tal en la sucesión testada; con respecto a la intestada no
hablamos de legitima, por lo tanto el artículo 1183 que se refiere a ella, es una
norma aplicable en la sucesión testada, pero el art. 1183 me dice que los
legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas
de la sucesión INTESTADA. (Estamos en la sucesión testada pero la ley me
dice que debo respetar a los legitimarios y para eso debo aplicar los órdenes
sucesorios, y por tanto debo aplicar la representación)
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- Requisitos específicos que deben darse para que haya lugar al derecho de
representación:
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En el caso de que uno de los padres falta por otra razón y sin embargo está el
abuelo ¿Lo representa? No, ya que en la línea ascendiente del causante
no opera la representación; sólo opera en la línea descendiente sin
limitaciones de los hijos y en la de los hermanos.
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SUCESION TESTADA:
La sucesión testada opera cuando se sucede en virtud de un testamento.
No obstante no es necesaria sólo la existencia de un testamento para estar ante
una sucesión testada ya que puede que haya un testamento válido que tenga
declaraciones y no disposiciones (testamento para reconocer un hijo)
¿Por qué la persona tiene que tener facultad para disponer de sus bienes
después del fallecimiento?
Se trata de una prolongación del dominio, el cual se extiende después de la
muerte de la persona del titular. Otros dicen que aquí lo que hay es una
institución propia del derecho civil que concede esta facultad a la persona. No
obstante, esto no tiene mayor trascendencia.
Testamento:
- Concepto: Lo encontramos en el Título III, Libro III art. 999 del CC.
“El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona
dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones
contenidas en él, mientras viva”
- Críticas a la definición:
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- Características:
i. Internos:
1. Capacidad para testar: Al igual que en todos los actos jurídicos la regla
general es la capacidad salvo a los que la ley declare incapaces. La ley en
el art. 1005 habla de quienes son inhábiles para testar y no distingue entre
incapacidad absoluta o relativa sólo dispone que nos son hábiles para
testar los siguientes:
2. Voluntad: En todos los actos jurídicos es fundamental, pero acá tiene una
importancia enorme por lo que la ley cautela muchísimo más, ya que
cuando el testamento tenga efecto el causante ya habrá fallecido y por
tanto, son muy estrictas las normas para asegurar que esta voluntad haya
sido libre y espontánea. Los vicios que pueden afectarla son los mismos del
acto jurídico: fuerza, error y dolo, pero las normas son especiales en parte
al menos.
Otros sin embargo sostienen que aquí no habría una necesidad de ajustarse a
las exigencias de esas disposiciones. Por lo anterior, no sería requisito que
sea grave en atención al tener literal de la norma legal. “El testamento en
que intervenga fuerza es nulo en todas sus partes”
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ii. Externos:
Ciegos.
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Sordos.
Mudos.
El art. 1013 contiene una disposición sobre el “error común” respecto a las
inhabilidades:
“Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo
precedente no se manifestare en el aspecto o comportamiento del testigo, y
se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga,
fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se
invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo”
Es necesario que se den los siguientes supuestos:
La causal no se manifiesta en el comportamiento del testigo su
inhabilidad.
Los testigos del testamento pueden ser 3 o 5, y lo que consagra la norma del
error común es que si existiese algún testigo inhábil dentro de estos, se acepta
y el testamento de igual forma será válido.
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Art. 1016 del CC señala cuales son las menciones que debe
contener el testamento:
El art. 1008 del CC señala que siempre debe ser otorgado ante notario con 3
testigos, por tanto de acuerdo con el art. 1023 en el testamento cerrado, el
testador presenta a los testigos que en el sobre cerrado contiene la escritura
de testamento. Luego de eso el testador puede llevarse el testamento o puede
quedar bajo custodia del notario y luego cuando el testador muere, la etapa
que viene se denomina “apertura del testamento cerrado” (Todo esto se
encuentra reglamentado en el art. 1009, 1010, 1020 del CC)
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La apertura del testamento cerrado exige intervención judicial del juez del
último domicilio del testador, el cual se cerciora de la muerte del testador y
luego el mismo hace comparecer a los testigos y al funcionario (notario
fundamentalmente) con el objeto de que reconozcan sus firmas puestas en la
carátula del testamento cerrado, se debe publicar y protocolizar para proceder
a la ejecución del testamento.
Uno puede escoger entre otorgar testamento abierto o cerrado, pero hay
personas que solo pueden otorgar testamento abierto. El art. 1022 y 1019
contemplan:
Por otro lado hay personas que sólo pueden otorgar testamento cerrado:
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Asignaciones testamentarias:
De acuerdo a lo prescrito en el art. 953 del CC, Son aquellas que hace el
testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Estas pueden
ser de 2 grandes tipos, pero se establecen requisitos comunes a las asignaciones
testamentarias (tanto para universales como singulares) que vienen a
complementar los requisitos de existencia y validez del testamento.
¿Por qué el CC no regula todo de una sola vez?
Porque los requisitos de las disposiciones testamentarias no produce efecto
esa disposición en particular pero no se invalida el testamento en su totalidad,
mientras que si falta alguno de los requisitos ya estudiados (falta de testigos
por ejemplo), el testamento íntegro es inválido.
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Como ocurre también en el acto jurídico, el error que puede viciar una
asignación es el error de hecho y no el de Derecho. El error de hecho invalida
la asignación y no el testamento en su totalidad, por lo tanto es algo que hay
que analizar en cada asignación.
Respecto de cuál sea el posible error en que se incurra, nada dice esta norma
(no nos dice cuál es el error), pero si examinamos el art. 1057 aparece el error
en la persona, de modo que uno puede concluir que cualquier forma de error
de hecho puede llegar a viciar la asignación.
En los casos en que haya error y se puede demostrar, la norma dice que la
disposición o asignación se tendrá por no escrita.
Por otro lado encontramos el art. 1060 que establece que la voluntad
manifestada del testador sea clara, libre y espontánea.
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- Art. 1116
- Art. 1119
- Art. 1121
- Art. 1122
- Art. 1123.
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3. Protege una acción real que tienen los herederos y que se refiere a la
acción de petición de herencia
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Así las cosas, el heredero universal puede llevar menos parte en la herencia
que el heredero de cuota. La única diferencia es en la manera en como el
testador los llama.
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- Características:
- Clasificaciones:
También es posible legar cuotas y en ese caso los herederos son dueños
de su cuota lo cual implica que puedan hacer con su cuota lo que deseen
sin necesidad de contar con la autorización de los demás. (Art. 1110 CC).
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A) Asignaciones forzosas:
El título V del libro III regula las asignaciones forzosas. El art. 1167
contiene una definición “Son las que el testador es obligado a hacer y que se
suplen cuando no las ha hecho aun con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas”
Las asignaciones forzosas vienen impuestas por la ley y tiene cabida tanto en
la sucesión testada como intestada, lo que ocurre es que cuando la sucesión
es completamente intestada no aparecen nítidamente estas asignaciones
forzosas como tales, por ejemplo cuando la sucesión es completamente
intestada no se habla de los legitimarios, pero de todos modos está implícita,
ya que el legislador cuando distribuye la herencia, asegura a los herederos
forzosos la porción que les corresponde (el mínimo que le corresponde). En
cambio cuando es sucesión testada, se complica un poco ya que las
asignaciones forzosas aparecen perfectamente configuradas como tales, el
legislador señala que el testador tiene libertad para testar, pero tiene la
obligación de respetar las asignaciones y respecto de ellas se las impone; de
modo que si el testador las respeta, se trata de un testamento en que asigne a
los asignatarios forzosos ese mínimo que la ley exige.
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Examen de Grado
1. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas (art. 1168 CC):
La situación es que fallecido el alimentante, la ley proyecto la pensión
después de su muerte. La obligación de alimentos subsiste no obstante la muerte
del alimentante y por tanto los alimentos forzosos se siguen debiendo y gravan a
la masa hereditaria.
¿Se traspasa la obligación de alimentos a los herederos?
La ley no se la impone a los herederos, sino que la obligación alimenticia pasa
a gravar a la masa hereditaria y en este sentido se trata de una baja general
de la herencia.
¿Hasta cuándo se mantiene?
En principio hasta que se mantengan las condiciones para demandar
alimentos (Necesidad de los alimentarios), pero habrá que ver porque quizás
el requisito de la necesidad disminuya como consecuencia de lo que le
corresponde como legitimario (Generalmente el alimentario será un heredero
forzoso).
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Examen de Grado
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Derecho Sucesorio
Examen de Grado
Si hay legitimarios (basta con que haya uno), la herencia se divide en 4 partes.
La mitad constituyen la mitad legitimaria y esto es por lo tanto lo que debiera
distribuirse entre legitimarios, cualquiera sea su número. Eventualmente las
cuartas restantes podrían llegar a incrementar la mitad legitimaria, en los
casos en que el testador no haya dispuesto de la cuarta de mejoras y/o de la
cuarta de libre disposición, caso en el cual estas cuartas acrecen la mitad
legitimaria transformándola en legítima rigorosa y efectiva.
2. El testador puede indicar los bienes con los cuales haya que pagar la
legítima (Art. 1197 CC). (Art. 1318).
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Derecho Sucesorio
Examen de Grado
3) Cuarta de Mejoras:
No está definida pero la podemos entender como una asignación forzosa
que corresponde a la cuarta parte de la masa hereditaria y que el causante
puede asignar libremente entre su cónyuge, sus descendientes y sus
ascendientes (Art. 1184 y 1195). Del art. 1195 podemos señalar que en la cuarta
de mejoras el testador puede disponer de esa cuarta a cualquiera de esos 3
asignatarios sin excluir al más lejano. Se trata de una libertad restringida sólo
entre esos asignatarios.
La cuarta de mejoras tiene características especiales:
a) No se presume. El art. 1198 inciso 1, 1203, señalan que lo que se deja por
el testador a un legitimario se entiende asignado con cargo a su legítima
aunque nada se diga, no ocurre lo mismo con la asignación de mejora que
debe señalarse en forma explícita por el testador. Ejemplo: el testador tiene
un hijo cónyuge y está vivo su padre, otorga testamento en el que señala
que lega a su hijo la casa y lega a su padre un auto. ¿Qué debemos
entender de este testamento? El legado del hijo se debe considerar
con cargo a la legítima, se descuenta de lo que tiene derecho a recibir. En
cambio respecto del padre a quien le legó un auto, debemos entender que
está hecho conforme a la cuarta de libre disposición y no a la carta de
mejoras, ya que la ley señala que ésta no se presume.
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Examen de Grado
b) Que se pacte o celebre con una persona que al momento del pacto
tenga la calidad de legitimario
c) Que el objeto del pacto sea únicamente no disponer en parte alguna de
la cuarta de mejoras.
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Examen de Grado
Acervos Imaginarios:
Hay que analizar los tipos de acervos para desprender los requisitos
necesarios para que operen:
1. Primer acervo imaginario o colación (Art. 1185 CC): Va a proceder cuando
el causante haya efectuado en vida donaciones a legitimarios en razón de
la legítima de mejoras. Los requisitos son:
Cuando la norma dice que para que proceda la formación del primer acervo
deben acumularse las donaciones irrevocables no habría problema ya que
estas tiene naturaleza jurídica de contrato (contrato de donación), este
contrato seguido de la tradición hace salir el bien del patrimonio del causante.
En este caso el bien salió del patrimonio del causante (antes de la muerte),
por lo tanto cuando nos enfrentamos a la masa hereditaria el bien ya no está,
pero la ley ordena considerar su valor.
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Algunos sostienen que de acuerdo al tenor literal del art. 1185 (norma que
consagra el primer acervo imaginario) si se benefician del primer acervo
imaginario los asignatarios de la cuarta de libre disposición. (Ramón
Domínguez)
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Desheredamiento:
Previsto en el art. 1207 a 1211 del CC. Se trata de una figura propia en los
sistemas donde hay una libertad para testar. Consiste en un recurso con que
cuenta el causante para privar a los legitimarios de su legítima como un modo de
sancionar una ofensa grave cometida por ellos.
Existe un límite a la asignación forzosa cuando el legitimario comete una
conducta grave en contra del causante, esta conducta grave permite al causante
ordenar a través del testamento que se le prive de la legítima de manera total o
parcial. Esto se asemeja bastante a las indignidades.
Es una institución muy restrictiva, ciertamente excepcional y nada fácil de que
se llegue a configurar. Señala el art. 1207 que debemos entender por
desheredamiento “Es una disposición testamentaria en que se ordena que
un legitimario sea privada del todo o parte de su legítima. No valdrá el
desheredamiento que no se conformare con las siguientes reglas” La
redacción del artículo nos hace concluir que es una figura excepcional.
- Requisitos:
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2. Debe existir una causal legal. El art. 1208 señala en forma taxativa
cuales son las causales de desheredamiento que se pueden invocar.
Hace una distinción ya que todas las causales aquí enumeradas son
aplicadas a los descendientes, pero los ascendientes y el cónyuge sólo
se le aplican las primeras 3.
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3. Es una acción divisible, lo cual significa que si son varios los herederos la
pueden ejercer separadamente, pero la sentencia que se obtenga solo van
a favorecer a los que han ejercido la acción y no a los demás. Se puede
dar una complicación cuando solo algunos ejercen la acción si en definitiva
logran recuperar la totalidad de la acción o lo que corresponda a su cuota,
ya que si un tercero extraño que no es heredero posee cosas hereditarias
se recupera todo aquello que poseía ese tercero sin serlo, en cambio es
más complejo cuando existe un poseedor que sí es heredero porque puede
ocurrir que terminado el juicio no se logre el efecto querido y sea necesaria
la partición para lograrla.
a. Renunciable.
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Herencia Yacente:
Está regulada en el art. 1240 del CC. “Si dentro de 15 días de abrirse la
sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere
albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que
haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o
de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona
interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia; se insertará
esta declaración en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia o
de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere; y se procederá al
nombramiento del curador de la herencia yacente.
Si hubiere 2 o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la
administración de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo
inventario solemne; y aceptando sucesivamente sus coherederos y
subscribiendo el inventario tomarán parte en la administración.
Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o
herederos que administran serán las mismas de los curadores de la herencia
yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo
de temer que bajo su administración peligren los bienes”
La declaración de herencia yacente no implica que no existan herederos, sino
que la herencia o patrimonio del causante se encuentra sin alguien que lo
administre. Nadie está administrando y por tanto esto acarrea una serie de
consecuencias tanto para los herederos como para terceros que estén en
relación con alguno de esos bienes (terceros acreedores y deudores) y por
tanto con la clara finalidad de proteger a los herederos y a los terceros se
contempla esta figura de herencia yácete que permite una vez declarada que
se nombre un curador de la herencia yacente.
- Requisitos:
1. Apertura de la sucesión.
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Hay que señalar que respecto a los parientes por afinidad no sería procedente
debido a que estos no tienen derechos hereditarios. Con estos requisitos el
juez declara yacente la herencia, se publica en un diario y nombra al curador.
El curador administra con las facultades propias de los curadores que como
representante de bienes ajenos tiene varias limitaciones, será remunerado etc.
¿Hasta cuándo subsiste la herencia yacente?
El art. 491 indica que termina:
3. Caso en que se extingan los bienes (El curador puede estar años
administrando y en ese tiempo puede tener que pagar o conservar
obligaciones y finalmente los bienes no son suficientes por lo que la
herencia yacente carece de objeto).
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Beneficio de Inventario:
Podemos entenderlo como una limitación de responsabilidad en favor
del o los herederos para que sólo respondan por las deudas hereditarias y
testamentarias hasta concurrencia del valor de los bienes que han heredado.
Lo define el art. 1247, el cual dispone que consiste en no hacer a los
herederos que acepan responsables de las obligaciones hereditarias o
testamentarias sino hasta concurrencia de los bienes que han heredado.
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c. En los otros casos sí hay sanción expresa en el art. 1250 inciso 2, (NO
serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión sino hasta
concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o
se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas). Es un
beneficio de inventario legal que incluso lo deja en una mejor situación que
de haber aceptado.
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o La norma del 1259 del CC. “Las deudas y créditos del heredero
beneficiario no se confunden con las deudas y créditos de la
sucesión”
o Art. 1262 y 1263 del CC que disponen que consumidos los bienes
de la sucesión o bien abandonados esos bienes por el heredero se
extingue su responsabilidad.
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1. Deudas hereditarias:
Pero hay que decir además que por las deudas hereditarias responden los
herederos (continuadores de la persona del causante) y de acuerdo al art. 1354
del CC dividen entre sí las deudas hereditarias a pro rata de sus cuotas. Se ha
señalado por la mayoría de la doctrina que al fallecimiento del causante, sus
deudas se dividen de pleno Derecho a pro rata de las cuotas hereditarias de cada
uno de los herederos. Esta división de pleno Derecho perjudica a los acreedores,
ya que trae una serie de consecuencias:
- La obligación, si era solidaria, se transforma en mancomunada o
simplemente conjunta. (La solidaridad se extingue por la muerte del deudor
solidario, porque al morir el deudor solidario la deuda se divide de pleno
derecho entre sus herederos).
- La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros (Art. 1355 CC).
Salvo en un caso muy excepcional que se refiere al art. 1287 respecto a los
albaceas. En términos simples, esto significa que la cuota del heredero
insolvente no la paga nadie. Si gravara a los otros (como ocurre en la
solidaridad pasiva) quiere decir que esa cuota insoluta se divide entre los
otros también a pro rata.
- Se puede producir una confusión parcial entre las deudas y créditos del
causante y de los herederos en la proporción que corresponda. (Confusión
como modo de extinguir las obligaciones) (En el resto subsiste) (Art. 1357
CC).
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Derecho Sucesorio
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A propósito de las deudas hereditarias, el art. 1377 del CC dispone que los
títulos ejecutivos contra el difunto lo serán también contra el heredero (mérito
ejecutivo), pero los acreedores no pueden entablar o llevar adelante la
ejecución sino pasado 8 días desde la notificación de los herederos.
Esto se refiere a la responsabilidad que tienen los herederos por las deudas
hereditarias y por tanto surge la pregunta a propósito de la responsabilidad
que pueden llegar a tener los legatarios, ya que estos no son continuadores
de la persona del causante, no suceden en todos sus derechos y obligaciones
transmisibles, sino que suceden sólo en bienes determinados y consecuente
con ello, en principio los legatarios no tienen responsabilidad por las deudas
hereditarias, así lo reconoce expresamente el art. 1104 inciso 1 del CC, pero
como el inciso 2 reconoce pueden llegar a tener responsabilidad subsidiaria de
los herederos. (sin perjuicio de la responsabilidad que pueda sobrevenirles en
caso de acción de reforma)
a. Lo primero es que respondan por las legítimas o mejoras cuando los bienes
de la herencia no son suficientes para cubrir.
b. Otro caso es que respondan por las deudas hereditarias. Esto es muy
excepcional porque las deudas hereditarias son baja general de la herencia,
(Art. 1104 inciso 2 y 1362 CC). Para que los legatarios lleguen a tener esta
responsabilidad deben concurrir 3 requisitos:
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Derecho Sucesorio
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b. Legados privilegiados: solo concurren una vez que se han agitado los
comunes Son los legados alimenticios, los de beneficencia y los que
expresamente el testador haya exonerado de contribuir a las deudas.
Beneficio de separación:
Se encuentra previsto en el Título XII del Libro III, Art. 1378 del CC.
“Los acreedores hereditarios y testamentarios podrían pedir que no se
confundan los bienes del difunto con los del heredero y en virtud de este
beneficio de separación, tendrán derecho a que de los bienes del difunto se
les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a
las deudas propias del heredero”.
El supuesto es que a la muerte de una persona sus derechos y obligaciones
se transmiten a sus herederos quienes también tienen derechos y
obligaciones de manera que sumado a la división ipso iure de las deudas, el
patrimonio del heredero puede estar excesivamente gravado y por tanto
destine los bienes que recibe al pago de sus obligaciones. y por tanto en el
supuesto de un heredero muy endeudado al recibir los bienes que le
corresponden al causante por herencia los destine todos ellos al pago de sus
obligaciones. Esto es por regla general, porque los bienes pasan a formar
parte del patrimonio y se produce una verdadera confusión que puede afectar
o complicar los derechos de los acreedores del causante, ya que los
acreedores del heredero no tiene por qué esperar un mejoramiento de
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patrimonio del heredero, mientras que los acreedores del causante si tienen
derecho a esperar que no se pierda el patrimonio del causante. Es por esto
que la ley contempla esta posibilidad de la separación de patrimonios.
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PARTICION DE BIENES:
El CC reglamenta la partición en el Título X 10 del Libro III a propósito de la
sucesión. Se puede definir como un conjunto complejos de actos destinados a
poner fin al estado de indivisión asignando en dominio singular a lo que se
poseía en singular, todo esto en proporción a las cuotas que se
corresponda.
La partición puede tener lugar por 3 vías fundamentales:
Hay que señalar que la ley no establece una posibilidad para la partición de
común acuerdo, y por tanto debemos concluir que es consensual, sin embargo
en la práctica siempre se otorga por escritura pública.
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La ley en algunos casos obliga a mantener la indivisión, tal como ocurre con la
propiedad fiduciaria y la ley de co propiedad inmobiliaria.
iii. El art. 1317 contempla una serie de normas que indican al partidor
cómo efectuar la liquidación de la comunidad, fundamentalmente a la
distribución de los bienes. Fundamentalmente se señala lo siguiente:
Caso que se ofrezca lo mismo por el bien. Será preferido en este caso
el legitimario.
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Con estas reglas lo que se espera es que el partidor logre asignar el dominio
singular, sea a los propios herederos o a terceros de todas las cosas que
formaban parte de la masa hereditaria.
- Efectos de la partición:
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