Está en la página 1de 107

DERECHO DE SUCESIONES:

Concepto: La sucesión es la transmisión de derechos de una persona a otra, de tal manera que en adelante ésta
pueda ejercerlos en su propio nombre”.

El CCCN ha definido en su artículo 400 los distintos tipos de sucesores que se reconocen: “sucesor universal es el
que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, sucesor singular el que recibe un derecho en
particular”. Sucesores son aquellas personas a las cuales se transmiten los derechos de otras personas, de modo que
en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre.

Especies:

a) Sucesión universal y singular:

El sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona El sucesor
singular es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.

b) Sucesión entre vivos y por causa de muerte:

Sucesión entre vivos: la fuente de transmisión es un acto jurídico realizado por el titular del derecho.

Sucesión mortis causa: el hecho jurídico generador de la transferencia de los derechos es la muerte de su titular.

-Muerte real: articulo 23 de la ley 24193 “el fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen
de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis horas después de su
constatación conjunta: a)ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, b) ausencia
de respiración espontanea, c= ausencia de reflejos encefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, d)
inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones
clínicas…

La muerte se prueba con la partida del registro civil conforme lo establece el art. 96.

-Muerte presunta: la ausencia con presunción de fallecimiento puede ocasionarse por la ausencia de una persona sin
que se tengan noticias durante tres años, o cuando se encontraba en el lugar de un incendio, terremoto, acción de
guerra u otro hecho semejante susceptible de ocasionar la muerte o participo de una actividad que implique el
mismo riesgo y no se tiene noticias de el por el termino de
dos años, y si se encontraba en un buque o aeronave naufragado o perdido y no se tuviera noticias de su existencia
por el termino de seis meses.

Fundamentos. Vinculación con el derecho de familia: todo el derecho sucesorio se basa en la existencia de la
propiedad privada. El traspaso de esa propiedad privada debe efectuarse, a la muerte de su titular, a favor de otras
personas. Esta determinación del heredero puede ser hecha por la ley o por la

voluntad del causante a través de un testamento. La sucesión intestada tiene su fundamento en el reconocimiento
de los afectos presuntos del causante y en la protección familiar. De allí su intima vinculación con el derecho de
familia.

Por el contrario, la sucesión testamentaria reposa en la libre voluntad expresada por el causante en su testamento,
que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra limitada en caso de existir herederos legitimarios.

Elementos de la sucesión mortis causa: el causante, el heredero, el contenido de la transmisión y las fuentes de la
vocación sucesoria.

Fuentes de la sucesión “mortis causa”: el heredero es llamado por la ley o por testamento.

Dentro del llamamiento hecho por la ley, existe un llamamiento imperativo que corresponde a aquellos miembros
de la familia a los que la ley les atribuye una porción de la herencia, de la cual no pueden ser privados salvo causa
de desheredación (herederos forzosos o legitimarios).

Existe también un llamamiento supletorio que tendrá vigencia a falta de herederos forzosos, y a falta de herederos
instituidos por el causante en su testamento. Los herederos llamados supletoriamente se denominan “legítimos”.

En primer lugar hay que verificar si existen herederos designados por la ley que tengan un llamamiento imperativo.
A falta de herederos legitimarios, el causante puede designar heredero a quien quiera, y entonces se encuadra
dentro de la sucesión testamentaria.

A falta de herederos forzosos y testamentarios vuelve a aplicarse el llamamiento deferido por la ley en forma
supletoria y recibirán la herencia los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Clases:
-Sucesión en la persona: surge en el derecho romano, significa que el heredero es el continuador de la persona del
causante, y como tal se produce la confusión de patrimonios y la consiguiente responsabilidad personal del
heredero por las deudas de la persona muerta.

- Sucesión en los bienes: surge en el derecho germánico, la confusión de patrimonios solo se producía cuando se
habían cancelado todas las deudas del causante no respondiendo el heredero con sus bienes personales en caso de
no alcanzar los bienes hereditarios.

La sucesión como persona: la sucesión no es una persona jurídica. La muerte, apertura y la transmisión de la
herencia, se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo. Una persona jurídica
debe tener un patrimonio propio, pero resulta que los propietarios de los bienes son los herederos desde el mismo
momento de la muerte del causante. Tampoco tiene un objeto social que cumplir y los bienes se administran según
la voluntad de los herederos. Carece de los requisitos esenciales de toda persona jurídica y no puede por sí adquirir
derechos ni contraer obligaciones.

2) Art. 2278: Heredero y legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la
universalidad o una parte indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos.

Se han establecido dos especies de sucesores: los herederos que tienen un llamamiento que puede ser universal o
bien una parte indivisa de la herencia, y los legatarios que tienen un llamamiento particular.

Los herederos desde la muerte del causante tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con
excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era
poseedor, conforme al art. 2280. El heredero cuando es el único llamado ha adquirido, como efecto de la muerte y
la consiguiente apertura de la sucesión, la totalidad de la herencia.

En el caso de coexistir más de una persona llamada como heredero, a cada uno de ellos le corresponderá la parte
indivisa de la herencia que coincide con su porción hereditaria, es decir que la herencia se dividirá entre la cantidad
de herederos y el resultado será la porción indivisa que a cada uno de ellos le corresponde y que se materializara
con la partición.

Otra característica del heredero es que responde por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su
valor en caso de haber sido enajenados. El heredero responderá con sus propios
bienes por las deudas del causante y por las cargas de la herencia si a) no hubiese hecho el inventario en el plazo de
tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización, b) oculta
fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario,

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio, d) enajena bienes de la sucesión excepto que el acto sea conveniente y
el precio obtenido ingrese a la masa.

Heredero de cuota: ARTICULO 2488.- Herederos de cuota. Los herederos instituidos en una fracción de la
herencia no tienen vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido
conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás disposiciones
testamentarias. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen
proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente de los
bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos instituidos en proporción a sus
cuotas.

El heredero de cuota tiene derecho a recibir la fracción de la herencia que le asignó el testador, pero no tienen
vocación al todo de la herencia. Sin embargo puede suceder que el testador haya dispuesto que en caso de que no
puedan cumplirse otras disposiciones testamentarias, acrecerá la porción del heredero de cuota.

La responsabilidad del heredero de cuota por las deudas del causante y por las cargas hereditarias se limita a los
bienes que recibe o a su valor en caso de haber sido enajenados.

Legatario particular: recibe un bien determinado o un conjunto de ellos y no tiene derecho sobre los otros bienes
que componen la herencia. El legatario no acrece por sobre el bien legado, salvo que el testador hubiese dispuesto
lo contrario.

En cuanto a las deudas del causante, el legatario solo es responsable hasta el valor de lo que recibe y nunca
responderá con sus propios bienes frente a los acreedores del fallecido.

El legatario tiene derecho al cobro de su legado sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los
acreedores de los herederos (2316).

3) Apertura de la sucesión: se produce en el mismo momento de la muerte del causante y tiene como consecuencia
la transmisión instantánea de la herencia a los herederos.
El art. 2277 establece “la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de
su herencia a las personas llamadas a sucederlo por el testamento o por la ley. Diferencia con el juicio sucesorio: La
apertura de la sucesión produce la transmisión de los derechos a los herederos y legatarios, mientras que el juicio
sucesorio tiene por fin ratificar quienes son los herederos e inscribir los bienes a su nombre.

Hechos que producen la apertura de la sucesión: la muerte real y la muerte presunta.

Conmoriencia: habrá conmoriencia cuando dos o más personas hubiesen fallecido en un destre común o en
cualquiera otra circunstancia de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero. ARTICULO 95.-
Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en
cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.

Régimen sucesorio abierto por presunción de fallecimiento: (art. 85/86)

Hay tres sucesos que permiten la declaración de la muerte presunta:

1) la ausencia durante 3 años sin que se tengan noticias de la persona. (Fecha presuntiva de muerte: el último día
del primer año y medio)

2) en caso de incendio, terremoto, acción de guerra y otro suceso semejante, si no se tuvieren noticias durante 2
años (fecha presuntiva de muerte: el día del suceso, el día del término medio en que ocurrió el hecho)

3) en caso de encontrarse en un buque o aeronave naufragado o perdido, y del que no se tuviesen noticias durante 6
meses (el ultimo día en que se hayan tenido noticias del buque o de la aeronave). Previo inventario los herederos
recibirán los bienes y estos se inscribirán a su nombre en los registros, con la pre notación de que no podrán
enajenarlos y gravarlos sin autorización judicial. Dicha pre notación concluirá y los herederos podrán disponer
libremente de los bienes a los cinco años del día presuntivo del fallecimiento o a los ochenta del nacimiento del
ausente,

Si este reaparece luego de cesada la pre notación se le restituirán los bienes que existiesen en el estado en que se
hallasen, los adquiridos con el valor de los que faltaren, y el precio que se adeudase de los enajenados, así como
también los frutos no consumidos

Régimen sucesorio abierto debido a la ausencia por la desaparición forzada de personas:


La ley 24.321 que regula la desaparición forzada de personas permite la declaración de la ausencia de aquellas
personas cuya desaparición forzada se hubiera producido con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. Puede ser
solicitada por todos aquellos que tuvieren un interés legítimo subordinado a la persona del ausente.

El pedido tramitara por juicio sumario ante el juez civil del domicilio del solicitante o en su defecto el de la
residencia del desaparecido. Se fijara como fecha presuntiva de la misma el día que constaba en la denuncia
originaria ante el organismo oficial competente o en su caso el de la última noticia fehaciente sobre el
desaparecido.

Una vez declarada la ausencia por esta situación, los efectos serán análogos a los previstos para la ausencia con
presunción de fallecimiento

3) La transmisión de los derechos tiene lugar en forma instantánea en el momento de la muerte del causante.

El contenido de la transmisión es la herencia y esta se compone de todos los derechos y obligaciones que formaban
el patrimonio del difunto, menos los que se extinguen por causa de muerte.

Los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte de su titular y los derechos patrimoniales se transmiten
a los herederos.

Los atributos de la personalidad se extinguen con la muerte, lo mismo que los derechos de la personalidad.

Los derechos de familia se extinguen con la muerte de su titular. Lo mismo ocurre con la calidad de tutor o curador.
Respecto de las acciones de estado de familia, se puede sostener que en principio no son transmisibles por vía
sucesoria, sin embargo en algunos casos iniciada en vida por el causante, puede ser continuada por los herederos, y
en otros, puede ser promovida por sus sucesores en determinadas condiciones. Los herederos del causante pueden
ser demandados por una acción de estado.

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, si el contrato previera la incorporación de los herederos
del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios.

En cuanto a los derechos intelectuales, el causante tiene su derecho en forma vitalicia, pero a su muerte se
transmite a los herederos por un lapso determinado (setenta años).

La transmisión mortis causa requiere la reunión de tres elementos: 1) la apertura de la sucesión; 2) la vocación
sucesoria, y 3) la aceptación. Solamente cuando se han reunido los tres elementos se producirá y perfeccionara la
transmisión hereditaria.
5) Ley aplicable. Sistema de la unidad y de la pluralidad sucesoria. Supuesto de particiones plurales.

Unidad y pluralidad: la sucesión a titulo universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su
contenido especial ni a los objetos de esos derechos. El sistema de unidad de ley consiste en que el derecho de
sucesión se regirá por una ley única, cualquiera sea el lugar donde se encuentren situados los bienes.

El sistema de pluralidad de leyes se configura cuando se rige el derecho de sucesión por la ley del lugar donde se
encuentren situados los bienes.

El principio de nuestro código es el de unidad de ley determinada por el último domicilio del causante.

6) Jurisdicción. Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción, alcances. Caso del heredero único.
Prorroga de jurisdicción en la provincia de Buenos aires.

La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. El domicilio
que tenia el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

Juicio sucesorio: cuando se inicia el juicio sucesorio, la primera resolución ordena inscribir el proceso en el registro
de juicios universales, y la constancia que expida el registro informará si ya hay otros procesos de la misma
persona iniciados ante otro juzgado de la misma jurisdicción. Si se presenta este caso, resultara imprescindible
proceder a la acumulación de los expedientes.

Dentro de los caracteres del proceso sucesorio se puede señalar que se trata de un juicio voluntario. Se trata de un
proceso universal porque tiene por fin trasmitir la herencia considerada como una universalidad de bienes.

A los fines arancelarios, el juicio se divide en tres etapas: la apertura del proceso sucesorio, la declaratoria de
herederos o la aprobación formal del testamento, y la tercera concluye con las inscripciones de los bienes a nombre
de los herederos o legatarios

Hay que distinguir el juicio sucesorio intestado del testamentario. En ambos, quien solicita la apertura de proceso
deberá justificar su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante. Si este hubiere
hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo cuando estuviese en su poder o indicar
el lugar donde se encontrase, si lo supiere. Cuando le causante hubiese fallecido sin haber testado, deberá
denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos.
La calidad de parte legítima se acreditara acompañando las partidas que prueben el vínculo jurídico familiar
existente con el causante.

ARTICULO 2335.-Objeto. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el
contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los
bienes.

ARTICULO 2336.-Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del
último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3, Título

IV del Libro Sexto. El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los
demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las
disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de
los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Si el causante deja sólo un heredero, las
acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio
del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único.

Fuero de atracción: todo tramita ante el mismo juez para que no haya sentencias contradictorias Prórroga de
jurisdicción: si todos los herederos están de acuerdo, pueden pedir la prórroga de jurisdicción.

UNIDAD TEMÁTICA N°2: Capacidad para suceder

1) Para que una persona pueda recibir una herencia, es necesario que tenga capacidad para suceder y que tenga una
vocación hereditaria vigente y no contrariada.

La capacidad para suceder ha sido definida como el conjunto de requisitos que la ley exige para que una persona
pueda ser sujeto pasivo de una transmisión por causa de muerte.

El nuevo código no distingue entre capacidad en general y capacidad para suceder. La regla es la capacidad, y por
ende se aplican las normas de la capacidad en general.

El requisito esencial para poder suceder es que la persona llamada a la herencia exista en aquel instante.
El comienzo de la existencia humana ocurre con la concepción (art. 19) y los derechos y obligaciones del
concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida se
considera que la persona nunca existió. De esto se extrae que el que no ha sido concebido al momento de la muerte
no existe y por ello no puede suceder al causante. No está permitida la filiación post mortem porque para someterse
a las técnicas de reproducción humana asistida se requiere el consentimiento libre, previo e informado de ambos.

ARTICULO 2279.-Personas que pueden suceder. Pueden suceder al causante:


a) las personas humanas existentes al momento de su muerte;
b) las concebidas en ese momento que nazcan con vida;

c) las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos
en el artículo 561;

d) las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento.

Se concede capacidad para suceder a la fundación que no existe al momento del fallecimiento pero que se crea
como consecuencia de una disposición testamentaria expresa realizada por el causante en su testamento.

2) Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Vocación actual y eventual. Condiciones de eficiencia.
Causas de excusión. Causas limitativas.

La vocación sucesoria es el llamamiento hecho por la ley o por la voluntad del causante a una persona para que
reciba una herencia determinada.

La diferencia que existe entre la capacidad para suceder y la vocación hereditaria es clara, aquella es general, y esta
es específica para una sucesión en particular.

Una persona existe y por lo tanto tiene capacidad para suceder a cualquiera, pero solo tendrá vocación hereditaria
respecto de una persona determinada cuando cuente con un llamamiento hecho por la ley o por el causante en su
testamento

Fuentes:

- Voluntad del causante expresada en un testamento valido


- Llamamiento que hace la ley a determinados miembros de la familia del fallido.

Vocación actual: llamamiento a heredar la totalidad de los bienes

Vocación eventual: posibilidad de acrecer en base a la universalidad del titular.

Condiciones de eficiencia:

-existencia de la persona al momento de recibir la herencia.

-existencia del sucesor debe ser cierta

-el llamamiento debe subsistir cuando la sucesión se abre.

- es imprescindible que dicha vocación no se encuentre contrariada.

Causas de exclusión:

a) Renuncia a la herencia: la exclusión por voluntad del llamado a suceder se presenta cuando este manifiesta de
una manera expresa su voluntad de no recibir la herencia. La sucesión se defiere como si el renunciante nunca
hubiese sido llamado a la herencia.

b) Indignidad: la exclusión por sentencia judicial tiene lugar cuando ha incurrido en una causal de indignidad

c) Matrimonio in extremis: art. 2436: “la sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los
treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración,
conocida por el superstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión
convivencial

d) Divorcio: la sola sentencia de divorcio provoca que los cónyuges no se hereden entre sí.

e) Separación de hecho: art.2437: “la separación de hecho sin voluntad de unirse… excluye el derecho hereditario
entre cónyuges”. La separación de hecho se concreta con el cese de la vida en común y la falta de voluntad de
unirse que menciona la norma se concreta cuando al menos uno de los cónyuges no desea continuar con la
convivencia. Cualquiera haya sido la causa por la que dejaron de convivir, ninguno de los cónyuges heredara al
otro.

f) Decisión judicial que pone fin a la convivencia: art.2437 “la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese
de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges”.

g) Matrimonio extranjero ineficaz en el país: la validez de un matrimonio contraído en el extranjero se rige por el
derecho del lugar de la celebración.
Es posible sostener que si el matrimonio extranjero se ha celebrado con alguno de los impedimentos dirimentes que
reconoce la ley argentina, no podría producir efectos dentro del país porque se está afectando el orden publico
internacional. Si se pretendiera reclamar la vocación hereditaria por parte del cónyuge supérstite de un matrimonio
extranjero celebrado existiendo estos impedimentos, el juez argentino puede negar su eficacia y rechazar la
pretensión hereditaria.

Causas limitativas:

En el código existen supuestos en que la vocación hereditaria resulta contrariada en forma parcial o más
precisamente, se afecta la vocación sucesoria testamentaria,

Esto quiere decir que si una persona se encuentra imposibilitada de heredar teniendo en cuenta el llamamiento
testamentario, esta situación no le impide que pueda ser llamado por la ley a recibir esa herencia.

La razón que justifica estas restricciones testamentarias se encuentra en que, al tratarse de personas que mantienen
una vinculación especial con el testador, pueden influir sobre las disposiciones que adopte, torciendo su libre
voluntad de expresión.

El art 2482 establece: Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser

aprobadas las cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su
última enfermedad

Art. 2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento
son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir prueba
en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente

de la persona impedida de suceder.

El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio.

Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son
considerados de mala fe.
3) Indignidad: puede ser definida como la exclusión de la herencia decretada contra un heredero o

legatario por una sentencia judicial en virtud de una causa legal.

La indignidad puede ser decretada tanto respecto del heredero como de un legatario.

Esta sanción civil tiene como basamento un reproche objetivo formulado por el ordenamiento jurídico hacia
determinadas conductas que han sido consideradas disvaliosas porque implican agresiones o menoscabo a la
integridad, a la libertad, al honor, a la salud, a las afecciones o a la memoria del causante.

La indignidad debe ser decretada por sentencia judicial porque esta institución no se aplica de oficio debido a que
debe ser demandada solamente por el legitimado para hacerlo.

Nadie puede ser reputado como indigno aunque la causa se encuentre acreditada si no media acción del interesado
y sentencia condenatoria.

La acción de indignidad no puede ser planteada antes del fallecimiento del causante.

Naturaleza jurídica: no se trata de una incapacidad sino de una causa que contraria la vocación sucesoria
impidiendo que el heredero retenga la herencia.

Causales de indignidad:

Art. 2281. Son indignos de suceder:

- Inc. a) los autores, cómplices o participes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la
libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta
causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena.

Tiene que haberse tratado de un delito doloso. Abarca tanto a los autores como a los cómplices y también a los
participes. Antes se requería la condena penal, mientras que ahora el 2281 establece

“basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal”. Si no se ha
llegado a esa instancia o la sentencia ha sido absolutoria, de cualquier manera el juez civil podría considerar que el
demandado ha incurrido en la causa de indignidad. Todos estos delitos constituyen una afrenta contra la persona del
causante pero también puede haber recaído en otros miembros de la familia del fallecido.

-Inc. b) “los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido”. No se aclara si el maltrato tiene que haber
sido físico o mental por lo que cabe concluir que ambas conductas quedan incluidas.
-Inc. c) “los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que
la víctima del delito sea el acusador o su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano , o haya
obrado en cumplimiento de un deber legal”. No importa el resultado de la acción penal, si ha mediado
sobreseimiento provisional o definitivo, falta de merito, absolución o condena, porque la causa se configura con la
acusación o denuncia.

Inc. d) “ los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, excepto que
antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a
las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del
homicida o de su cómplice”. Lo que sanciona esta causa es que ante el homicidio doloso del causante, su heredero
no ponga en funcionamiento el accionar de la justicia para que se investigue el hecho. El plazo para hacer la
denuncia es de un mes desde que se produjo la muerte sin dar alternativa en caso que el sucesible ignorara esta
circunstancia. Tampoco hay obligación de efectuar la denuncia cuando el autor del homicidio o su cómplice es
descendiente, ascendiente, cónyuge, hermano de quien pretende ser heredero del causante

Inc. e) “los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no lo hayan
recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo”.

Inc. f) “el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad”

Inc. g) “el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental.

Inc. h) “ los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo,
o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento”. En ambos
supuestos se ha afectado la libre decisión respecto de la disposición de sus bienes para después de su muerte.

Inc. i) “los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones”. La
donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, y en caso de
habérselo estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del donante.

Perdón:

ARTICULO 2282.-Perdón de la indignidad. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que
se beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el
desconocimiento de tales hechos por el testador.
Acción de indignidad:

Al no operar de pleno derecho, la indignidad solo puede ser decretada por una sentencia judicial. ARTICULO
2283.-Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno sólo puede ser demandada después de abierta la sucesión, a
instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede oponerla como excepción el
demandado por reducción, colación o petición de herencia. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a
título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a
quien conoce la existencia de la causa de indignidad.

Legitimación activa: al que ocupara el lugar del indigno en la sucesión del causante. No cualquier interesado podrá
demandar la indignidad quedando excluidos los deudores de la sucesión porque deben abonar su deuda sin que
importe quien es el heredero, los acreedores de la sucesión porque su crédito se satisface con la herencia con total
independencia de quienes sean los herederos, losa creedores del heredero, puesto que el fundamento moral que
sustenta la indignidad no permite que sea ejercida por vida de subrogación y los legatarios porque su derecho se
circunscribe a reclamar la entrega del legado a quien sea heredero.

Legitimación pasiva: se puede demandar por indignidad a los herederos y legatarios. También puede accionarse
contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a titulo oneroso de mala fe.

La sentencia que hace lugar a la demanda produce la exclusión del indigno de la herencia del causante. Para hacer
efectiva esta sentencia deberá modificarse la declaratoria de herederos que se hubiese dictado a favor del indigno o
bien dejarse sin efecto la aprobación del testamento en el que hubiera sido instituido y resolverse lo que
corresponda para asignar la calidad de heredero a quien ha vencido en la acción de indignidad.

Caducidad de la indignidad:

Art. 2284: “caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de tres años desde la apertura de la
sucesión, y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado”. Corren desde el día de la muerte del
causante respecto de los herederos y con relación a los legatarios desde que se hizo entrega del legado.
Efectos:

Art. 2285: “Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos, aplicándose lo
dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no
los haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que
los aseguraban”.

UNIDAD TEMATICA N°3: Aceptación y renuncia de la herencia.

1) En nuestra legislación no está permitido realizar actos jurídicos sobre la posible herencia de una persona que
todavía este viva. Recién con el fallecimiento se abre la posibilidad de expedirse sobre esa herencia. Por ese
motivo, el art 2286 ha dispuesto “las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas”

Derecho de opción: es la facultad que tiene el sucesible de elegir entre la aceptación o la renuncia de una herencia
determinada. En realidad al llamado a suceder se le presenta una tercera alternativa, ya que además de aceptar o
repudiar la herencia puede guardar silencio.

ARTICULO 2287.-Libertad de aceptar o renunciar. Todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o
renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación
parcial implica la del todo; la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha.

ARTICULO 2288.-Caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de
la apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido

por renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la
herencia y luego es excluido de ésta, corre a partir de la exclusión.

ARTICULO 2289.-Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el
heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor de tres meses,
renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber

respondido la intimación, se lo tiene por aceptante. La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve días de
la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus
derechos.
Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una vez cumplida la
condición.

Fundamento: el fundamento del derecho de opción esta dado porque el llamado a suceder no se encuentra obligado
a recibir la herencia.

Plazo: el derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la apertura de la sucesión. El heredero que no
haya aceptado en ese plazo, se tiene por renunciante.

Transmisibilidad del derecho de opción: el derecho de opción es transmisible por causa de muerte. Ante el
fallecimiento de una persona, si muere su sucesible sin haberse expedido, los herederos de este tendrán el derecho
de optar respecto de la primera herencia.

Art. 2290: “si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a
sus herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida a su causante, los que la
aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este. La renuncia de la herencia
del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida, implica también la renuncia a esta”. Si se
renuncia a la herencia del causante, no se puede aceptar la herencia que se le había transmitido.

Efecto retroactivo de la opción: cuando se ha aceptado o cuando han transcurrido los diez años de la muerte sin
haberse expedido se considera que ha sido aceptante o renunciante desde la apertura de la sucesión. Art. 2291 “el
ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión”.

Derechos de los terceros interesados: puede haber interesados en conocer si el llamado a suceder va a aceptar o
renunciar a la herencia y el plazo es de diez años, por lo que no resulta atinado que deban esperar pacientemente el
transcurso de ese lapso para saber la situación en la que aquel quedará. Por ese motivo el art. 2289 ha contemplado
este caso “cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la
herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor a tres meses, renovable una sola vez por justa causa.
Transcurrido el plazo sin haber respondido la intimación, se lo tiene por aceptante. La intimación no puede ser
hacha hasta pasados nueve días de la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas
necesarias para
resguardar sus derechos. Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación solo puede
hacerse una vez cumplida la condición”.

Dentro de la expresión” cualquier interesado” deben considerarse incluidos los acreedores del causante porque
necesitan saber a quién reclamarle su crédito, también los legatarios porque tienen el derecho a requerir al heredero
que se cumpla con su legado, los coherederos porque su situación frente a la herencia depende de la aceptación o
renuncia de los otros llamados en igual grado y los acreedores del heredero porque podrían subrogarse en su
derecho cuando se trata de una herencia solvente.

Este interesado debe presentarse judicialmente para que se proceda a realizar la intimación. El plazo que debe fijar
el juez no debe ser menor de un mes ni mayor de tres meses. En caso de guardar silencio al vencimiento del plazo,
se lo tiene por aceptante porque tuvo la oportunidad expresa de renunciar y no lo hizo.

2) Aceptación de la herencia: es el acto voluntario lícito por el cual una persona llamada a suceder asume de
manera irrevocable los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero. A través de la
aceptación se asume la calidad de heredero y no se adquiere porque la aceptación tiene efecto retroactivo a la fecha
del fallecimiento que es el momento en que se transmiten los derechos y las obligaciones que componen la
herencia. Lo que se produce con la aceptación es la consolidación de la calidad de heredero del llamado a suceder.

La aceptación es irrevocable.

La asunción de los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero debe ser total, ya que esta
situación es indivisible. No se admite que pueda ser aceptante respecto de unos bienes y renunciante de los otros.

Capacidad para aceptar la herencia y situaciones especiales: no hay norma específica que establezca la capacidad
necesaria para aceptar una herencia.

Debe diferenciarse la capacidad para recibir una herencia (es suficiente existir al tiempo del fallecimiento), de la
capacidad para aceptarla (se tiene que encontrar en condiciones de ejercer por si mismo ese derecho)

Especies de la aceptación: en el código de Vélez la aceptación de la herencia podía ser simple o bajo beneficio de
inventario. La reforma se refiere solo a la aceptación sin efectuar diferenciaciones.
Formas de la aceptación: art. 2293 “la aceptación de la herencia puede ser expresa o tacita. Es expresa cuando el
heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o privado; es tácita si otorga un acto
que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino en calidad de heredero”.

L manifestación por escrito en la que se asume la calidad de heredero implica la aceptación expresa de la herencia.

La aceptación tacita se infiere de la naturaleza del acto llevado a cabo por el sucesible y se supedita a que surja de
ese acto la intención de aceptar y a que solo lo podía haber efectuado en la condición de heredero.

ARTICULO 2294.-Actos que implican aceptación. Implican aceptación de la herencia:

a) la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la

calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad;

b) la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él;

c) la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después

de transcurrido un año del deceso; d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber
sido demandado en

calidad de heredero;

e) la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;

f) la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita;

g) la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos.

Aceptación forzada de la herencia: se ha definido la aceptación de la herencia como un acto voluntario, pero al
mismo tiempo se hizo la salvedad de un caso en que la calidad de aceptante era impuesta como sanción.

Ello tiene lugar cuando se presentan las condiciones establecidas en el art. 2295 “el heredero que oculta o sustrae
bienes de la herencia es considerado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar, y no
tiene parte alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda
restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado al momento de su restitución.

Actos que no implican aceptación:


ARTICULO 2296.-Actos que no implican aceptación. No implican aceptación de la herencia:

a) los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los que resultan
necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de la sucesión;

b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos adeudados por el difunto,

los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente; c) el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones
y diplomas del difunto, o recuerdos de

familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos; d) el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se
emplean en los pagos a que se refiere el

inciso b) o se depositan en poder de un escribano;

e) la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del administrador, si se da al precio el destino
dispuesto en el inciso d) de este artículo; en caso de no poderse hallar comprador en tiempo útil, su donación a
entidades de asistencia social o su reparto entre todos los herederos;

f) la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de desvalorizarse

rápidamente, si se da al precio el destino dispuesto en el inciso d). En los tres últimos casos, el que ha percibido las
rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes
ajenos.

Renuncia de la herencia: es el acto expreso mediante el cual una persona llamada a suceder manifiesta su voluntad
de no ser heredera.

Se trata de un acto jurídico porque tiene por fin extinguir derechos.

Es un acto unilateral porque se perfecciona con la sola voluntad del renunciante, sin que se requiera que la
renuncia sea aceptada.

Debe ser expresa porque contraria el llamamiento deferido por la ley o por la voluntad del causante, y por ello, no
es posible presumir la intención de renunciar.

Sin embargo puede inferirse que hay una renuncia tacita cuando el sucesivo guarda silencio durante diez años
sobre la herencia que le ha sido deferida.

Como luego de la renuncia se considera que el renunciante nunca tuvo un llamamiento a la herencia, tiene efectos
retroactivos a la fecha de la apertura de la sucesión.

Forma de la renuncia: art. 2299 “la renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública, también puede
ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la
inalterabilidad del instrumento”.
Retractación de la renuncia: la renuncia puede ser dejada sin efecto por la sola voluntad del renunciante, quedando
emplazado como aceptante.

ARTICULO 2300.-Retractación de la renuncia. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en tanto no


haya caducado su derecho de opción, si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos ni se ha puesto al
Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de
la herencia.

Efectos de la renuncia: ARTICULO 2301.-Efectos de la renuncia. El heredero renunciante es considerado como si


nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos en
que por este Código tiene lugar.

Si hay coherederos del renunciante estos verán acrecida su porción hereditaria y si fueran llamados herederos de un
grado posterior, verán actualizado su derecho a la herencia.

Acción de los acreedores del renunciante: ARTICULO 2292.-Acción de los acreedores del heredero. Si el
heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, éstos pueden hacerse autorizar

judicialmente para aceptarla en su nombre. En tal caso, la aceptación sólo tiene lugar a favor de los acreedores que
la formulan y hasta la concurrencia del monto de sus créditos.

3) Cesión de la herencia:

El contrato de cesión de herencia puede ser definido como aquel por el cual el heredero, cedente, transmite a un
coheredero o a un tercero, cesionario, la universalidad jurídica, herencia o una cuota parte de ella, sin
consideración especial de los elementos singulares que la componen.

La cesión de la herencia es un contrato bilateral, lo que implica un acuerdo de voluntades entre el cedente y el
cesionario.

El momento oportuno para hacer el contrato de cesión de la herencia comienza a partir de la muerte del causante.
Este contrato podrá otorgarse mientras los bienes hereditarios se encuentren indivisos, es decir que luego de la
partición ya no podrá celebrarse la cesión de la herencia.

Caracteres:

-Contrato consensual; porque resulta suficiente el acuerdo de voluntades sin que se requiera la tradición de los
bienes para su perfeccionamiento.
-Traslativo de derechos; porque los derechos sobre la herencia pasan del cedente al cesionario.

-Formal, porque se requiere su instrumentación mediante escritura pública.

-Oneroso o gratuito, según que se perciba una contraprestación o se trate de una liberalidad.

-Aleatorio; porque no se hace un detalle de los bienes, derechos y obligaciones que se ceden y la incertidumbre
acerca de su contenido es el riesgo que se asume al contratar, tal como se explicita más adelante.

Forma: el art. 1618 referido a la cesión de derechos exige en su inc. a) que se haga por escritura pública la cesión
de derechos hereditarios. Corrobora lo expuesto el art. 2302 inc. b) que da por sentado que se debe hacer por
escritura pública al sostener que la cesión tiene efectos respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del
cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio.

Contenido: la cesión de la herencia se refiere a un contenido patrimonial y no implica en ningún caso la


transmisión de la calidad de heredero.

Este contenido patrimonial está formado por la herencia o por una parte indivisa de ella.

Art. 2304 “el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asimismo,
tiene derecho de participar en el valor integro de los bienes que se gravaron después de la apertura de la sucesión y
antes de la cesión, y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos
percibidos”.

El cesionario debe recibir los bienes en el estado en que se encontraban al momento del fallecimiento, puesto que
las alteraciones que ellos puedan haber sufrido como consecuencia del accionar del heredero no se incluyen dentro
de la cesión.

Si se gravó un bien o se consumieron o enajenaron, se le debe integrar al cesionario el valor que estos bienes tenían
al momento del fallecimiento.

No quedan percibidos dentro de la cesión los frutos percibidos porque pertenecen al cedente.

Art. 2303.-Extensión y exclusiones. La cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar
ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones particulares del testamento, o por la

caducidad de éstas.

No comprende, excepto pacto en contrario:

a) lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia o
la exclusión de un coheredero;

b) lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la cesión;

c) los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y
recuerdos de familia.

Efectos: ARTICULO 2302.-Momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una

herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos:

a) entre los contratantes, desde su celebración;

b) respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se

incorpora al expediente sucesorio;

c) respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión.

Efectos entre las partes: el cedente debe entregar al cesionario los bienes hereditarios que se encuentran en su
poder en la medida del derecho cedido.

Si la cesión ha sido onerosa, el cedente responde por la evicción respecto de su calidad de heredero y de la parte
indivisa que le corresponde en la herencia.

Si la cesión ha sido gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable.

La cesión no produce efecto alguno sobre la extinción de las obligaciones causadas por confusión.

El cesionario tiene el deber de entregar lo comprometido según las condiciones del contrato a menos que se haya
tratado de una cesión gratuita.

El cesionario es responsable por las deudas del causante y por las cargas de la herencia solo hasta el valor de los
bienes que corresponden a la parte indivisa cedida.

Cuando el heredero cedente ha abonado esas obligaciones, el cesionario debe reintegrarle lo pagado.

Efectos respecto de terceros: el deudor debe abonar a los herederos y por ello, cuando uno de estos ha cedido su
derecho a la parte indivisa de la herencia, para que le sea oponible al deudor, tal cesión debe serle notificada.

UNIDAD TEMÁTICA N°4: Derechos y obligaciones del heredero


1) Investidura de la calidad de heredero: es el reconocimiento público del título de heredero que se puede lograr:
de pleno derecho, o por decisión judicial. La institución tiene un fin publicitario incuestionable.

-Investidura de pleno derecho: se adquiere por el solo fallecimiento del causante.

ARTICULO 2337.-Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y
cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna
formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia.
Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la
transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial
de herederos.

Investidura judicial: ARTICULO 2338.-Facultades judiciales. En la sucesión de los colaterales, corresponde al


juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa

justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado. En las sucesiones testamentarias, la
investidura resulta de la declaración de validez formal del testamento, excepto para los herederos enumerados en el
primer párrafo del artículo 2337.

En la sucesión de los colaterales hasta el cuarto grado, la investidura corresponde al juez En las
sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la validez formal del testamento.

En las sucesiones sin testamento, la investidura es “por declaratoria de herederos”, en las testamentarias por la
“declaración de validez formal del testamento”.

2) La declaratoria de herederos: es la resolución judicial mediante la cual se reconoce la condición de herederos


llamados por la ley.

Resulta imprescindible lograr la declaratoria de herederos a favor de quienes ostentan la posesión hereditaria de
pleno derecho cuando han quedado bienes inmuebles o muebles registrables para proceder a la registración de los
bienes a nombre de los nuevos titulares.

-Diligencias previas: Para la promoción del juicio sucesorio intestado es necesario acreditar el fallecimiento real o
presunto del causante. Deberá acompañarse el acta de defunción y copia de la sentencia que declara la muerte
presunta o su desaparición forzada. Deberá, además, demostrarse la
legitimación para promoverlo, estando ésta en cabeza de los miembros de la familia llamados por la ley a recibir la
herencia.

ARTICULO 2340:.-Sucesión intestada. Si no hay testamento, o éste no dispone de la totalidad de los bienes, el
interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros herederos.

Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente, y se dispone la citación de


herederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, por edicto
publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los treinta días.

En la provincia de Bsas, también se libra oficio al Colegio de escribanos, y al registro de testamentos, y al IPS para
que se deje de de pagar las jubilaciones y pensiones por la muerte del causante. Luego de cumplidos esos
requisitos, se dicta la declaratoria de herederos.

-Forma de la declaratoria de herederos: en esta resolución judicial se está determinando con claridad y certeza
quienes son los herederos que la ley llama y que han acreditado su vínculo para recibir la sucesión del causante.

Si bien se trata de una sentencia, no hay obstáculo para que sea luego modificada. La declaratoria de herederos se
dicta sin perjuicio de terceros y cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o
exactitud para excluir al heredero declarado o para ser reconocido con él.

Entre aquellos herederos que han tramitado conjuntamente el proceso sucesorio o que se han reconocido
expresamente la calidad de tales, la declaratoria será definitiva y no podrá ser modificada. A partir de esta
resolución, los que allí figuren, han quedado investidos en la calidad de herederos.

Declaración de validez formal del testamento: dentro del juicio sucesorio testamentario también hay una resolución
de trascendencia y esta es la que aprueba el testamento en su aspecto formal.

Dentro de este proceso, será necesario acreditar el fallecimiento del causante y presentar el testamento que se
pretenda hacer valer.

ARTICULO 2339..-Sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe

presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre. Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado
judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del
documento, y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia
caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez
debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún
interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que sean
impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso.

La aprobación formal del testamento implica conferir la posesión hereditaria a los herederos incluidos en él.

3) Acción de petición de herencia: es la acción de petición de herencia es la acción que tiene un heredero para
desplazar a otra persona que también invoca la calidad de heredero o para concurrir con ella en la sucesión del
causante y obtener la entrega de la herencia.

ARTICULO 2310.-Procedencia. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la
herencia, sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor, contra el que está en posesión
material de la herencia, e invoca el título de heredero.

La disputa se centra entre dos personas que invocan la calidad de heredero y una de ellas, el actor, tiene un derecho
preferente o igual a la herencia respecto del otro.

El requisito esencial de la acción de petición de herencia es que se discuta quien es el autentico heredero del
causante.

El proceso en el que se discuta la petición de herencia del que resultará la calidad de heredero debe tramitar ante el
juez que interviene en el proceso sucesorio. La petición de herencia debe tramitarse por un juicio separado e
independiente pero ante el mismo juez que entiende en la sucesión.

Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos: la acción de petición de herencia corresponde a la persona que
tiene un mejor o igual derecho que quien ostenta hasta ese momento la calidad de heredero y en su contra deberá
accionarse.

Supuestos:

a) Pariente de un orden más próximo contra pariente de un orden más lejano.

b) Dentro del mismo orden, pariente de grado más próximo contra pariente de grado más lejano

c) Dentro del mismo orden, pariente de igual grado

d) Pariente de orden subsiguiente o grado más lejano contra pariente de orden preferente o grado más cercano

e) Heredero de llamamiento prioritario contra heredero con llamamiento supletorio

f) Heredero testamentario contra legitimario


g) Heredero testamentario posterior contra heredero testamentario anterior

h) Heredero con llamamiento supletorio contra heredero testamentario

i) Cesionario de la herencia

j) Acreedor del heredero con llamamiento preferente o mejor derecho

k) Heredero del heredero

Medidas cautelares:

El heredero ha recibido la transmisión de los derechos sobre la herencia desde la misma muerte del causante y
puede disponer de ellos sin ninguna limitación.

Para evitar ese riesgo, es necesario requerir al iniciar la acción de petición de herencia la adopción de medidas
cautelares que tiendan a impedir los actos de disposición del accionado respecto de los bienes hereditarios.

El código procesal civil y comercial de la nación ha admitido expresamente la procedencia del embargo preventivo
para la acción de petición de herencia.

El efecto inicial de la sentencia que hace lugar a la acción de petición de herencia esla determinación de la persona
que tiene el carácter de heredero del causante. El efecto siguiente es la restitución de los bienes que integran la
herencia al heredero declarado en la sentencia.

ARTICULO 2312.-Restitución de los bienes. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir
lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era

poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención.


Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de los daños.
El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a éste en

las relaciones con el demandante.

Como consecuencia de esta disposición, el heredero real debe quedar en la misma situación respecto de los bienes
que hubiera tenido si no existiese el heredero aparente.

No solo debe restituir los bienes hereditarios, sino también los que el causante estaba poseyendo y además aquellos
que hubiera mantenido en virtud de ejercer el derecho de retención.

La responsabilidad del heredero aparente frente al heredero real no se agota con la entrega de los bienes que
componen la herencia, sino que también debe resolverse el alcance de sus deberes según haya sido buena o mala
fe.
El heredero aparente es considerado poseedor de mala fe cuando conoce o debió conocer la existencia de herederos
preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento.

4) Heredero aparente:

Es aquel que, ostentando tal calidad, resulta vencido en una acción de petición de herencia.

Efectos de los actos de administración realizados por el heredero aparente:

El heredero aparente puede haber realizado actos de administración y eventualmente de disposición sobre los
bienes de la herencia sin haber tenido en definitiva derecho para efectuarlo porque no se trataba del heredero real.

ARTICULO 2315.-Actos del heredero aparente. Son válidos los actos de administración del heredero aparente
realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya

habido mala fe suya y del tercero con quien contrató…”

La regla es que los actos de administración son validos haya habido buena o mala fe del heredero aparente. Solo
quedan sin efecto cuando el heredero aparente de mala fe se pusiera de acuerdo con el tercero que conocía que el
derecho de aquel se encontraba cuestionado.

Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, tiene derecho
a ser reembolsado por el heredero.

Si el heredero aparente ha pagado deudas del causante con bienes hereditarios, ha realizado actos de administración
que son regulares y nada cabe objetar sobre ese proceder.

Actos de disposición:

Es preciso distinguir los realizados a título gratuito de los onerosos.

Cualquier acto de disposición a título gratuito realizado por el heredero aparente, ya sea sobre bienes muebles o
inmuebles, no es válido y puede ser cuestionado por el heredero real.

Los actos de disposición a titulo oneroso que realiza el heredero aparente tienen varios condicionantes para que
sean validos.

Artículo 2315: Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la
existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están
judicialmente controvertidos…”

En principio los actos de disposición serán válidos si el tercer contratante es de buena fe porque no conocía que el
heredero aparente podía perder esa condición.
Para que el acto de disposición sobre bienes registrables sea valido tiene que haber sido oneroso, el heredero
aparente tiene que haber obtenido una declaratoria de herederos a su favor o la aprobación formal de testamento en
el que fue instituido y el tercer adquiriente tiene que ser de buena fe.

En caso de haber sido realizado un acto de disposición en forma valida, el heredero aparente de buena fe debe
restituir al heredero real el precio recibido mientras que el de mala fe, debe indemnizar todo perjuicio que le haya
causado.

UNIDAD TEMÁTICA N°4: Responsabilidad de los sucesores

ARTICULO 2316.-Preferencia. Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los
legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre
los acreedores de los herederos.

El fundamento de esta preferencia se encuentra en que el acreedor que contrato con el causante tuvo en cuenta su
solvencia para concederé el crédito y esta situación de hecho no puede resultar agravada por la muerte del deudor
cuando su heredero es insolvente y sus propios acreedores pretenden ejecutar bienes hereditarios.

Esta preferencia puede ser requerida por los acreedores de causante, por los acreedores por cargas de la sucesión y
por los legatarios.

Las cargas de la sucesión son deudas que se han originado como consecuencia del fallecimiento del causante como
los gastos funerarios, y los que corresponden a la conservación, liquidación y división de los derechos respectivos,
inventarios, tasaciones, etc. A ellos deben agregarse los gastos que se devenguen como consecuencia de la
tramitación del juicio sucesorio como la publicación de edictos, los honorarios de protocolización del testamento
ológrafo, los honorarios del administrador, del inventariador, del tasador, de los profesionales intervinientes, del
partidor, del albacea, etc. Los legatarios también gozan del derecho de cobro preferente.

La preferencia se ejerce respecto de los acreedores personales del heredero y no tiene trascendencia si estos gozan
de un crédito privilegiado o no, porque esa situación no los coloca en una mejor situación con relación a los bienes
de la herencia.

La preferencia recae sobre los bienes que componen la herencia del causante.

Queda claro que este derecho no podrá ejercerse en la medida en que se hubieran confundido los bienes
hereditarios con los bienes personales del heredero, ya que esta imposibilidad de identificar su origen extingue la
posibilidad de ejercer la preferencia.

La preferencia se otorga solo a favor de quien la ha solicitado.


Si se han satisfecho los créditos contra el causante, los que correspondan a las cargas de la sucesión y los legados,
el resto de los bienes se incorpora al patrimonio de los herederos y sus acreedores podrán cobrar no solo sobre sus
bienes personales, sino también sobre los que ha recibido por herencia.

ARTICULO 2317.-Responsabilidad del heredero. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la
sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad de
herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa.

ARTICULO 2318.-Legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario


sólo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de los bienes recibidos, sin
perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de
insuficiencia de los bienes de la universalidad.

Preferencia de los acreedores sobre los legatarios: primero cobran los acreedores del causante y luego los
legatarios.

ARTICULO 2319.-Acción contra los legatarios. Los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios
hasta el valor de lo que reciben; esta acción caduca al año contado desde el día en que cobran sus legados.

Como el objeto del legado forma parte de la herencia, cuando se ha entregado al legatario antes d que fuera saldado
un crédito contra el causante, el acreedor tiene esta acción contra el legatario para cobrarse con el bien legado o
con su valor.

Nunca podrá el acreedor pretender el cobro sobre bienes personales del legatario ya que su responsabilidad se
limita al valor del objeto legado.

La acción del acreedor del causante contra el legatario caduca al año de haberse cumplido con el legado porque su
inacción durante ese lapso consolida la propiedad del legado en cabeza del legatario.

Reembolso: Artículo 2320: El heredero o legatario que paga una porción de las deudas o de los legados superior a
su parte tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del excedente, y hasta el límite de la
parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, incluso en caso de subrogación en los derechos del que
recibe el pago.

Responsabilidad con los propios bienes: Artículo 2321: Responde con sus propios bienes por el pago

de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que:


a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman

judicialmente a su realización; b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el


inventario; c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio;

d) enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa.

Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero: ARTICULO 2322.-En

los casos previstos en el artículo 2321, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero

cobran según el siguiente rango:

a) por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia respecto de los

acreedores del causante y de los legatarios;

b) por créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata con los acreedores del
causante.

UNIDAD TEMÁTICA N°5: Indivisión hereditaria

1) La indivisión hereditaria es el estado de la herencia que se configura cuando existe más de un heredero.

La característica esencial para la existencia de la indivisión es que a la herencia sea llamado más de un heredero. Si
queda un solo heredero, este es el único y exclusivo propietario de todos los bienes dejados por el causante a su
muerte, y en tal caso, no existe la comunidad hereditaria.

El estado de indivisión es el conjunto de bienes que conforman el acervo.

El límite temporal del estado de indivisión va desde la muerte del causante, hasta el momento de la partición (art.
2323)

2) Indivisiones forzosas. Imposición por testamento:

Art. 2330.-Indivisión impuesta por el testador. El testador puede imponer a sus herederos, aun legitimarios, la
indivisión de la herencia por un plazo no mayor de diez años. Puede también disponer que se mantenga indiviso
por ese plazo o, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad:
a) un bien determinado; b) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro
que constituye

una unidad económica; c) las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o
accionista. En todos los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a éste. El juez
puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero, cuando concurren
circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad.

Acuerdo entre herederos:

ARTICULO 2331.-Pacto de indivisión. Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total
o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición

provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes. Si hay herederos incapaces o con capacidad
restringida, el convenio concluido por sus representantes legales o con la participación de las personas que los
asisten requiere aprobación judicial. Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del
anteriormente establecido. Cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo,
siempre que medien causas justificadas.

Para que la indivisión tenga lugar tiene que ser pactada entre todos los herederos, se exige la unanimidad.

El pacto de indivisión puede ser realizado sobre toda la herencia o sobre una parte de ella, sin que exista restricción
alguna al respecto

No hay obstáculo para que se acuerde la indivisión y al mismo tiempo los herederos pacten la división provisional
de uso y goce de los bienes. Esto significa que han convenido que los bienes queden indivisos, pero el uso
exclusivo de bienes determinados recaerá en cabeza de los herederos tal como resulta del acuerdo.

Aunque el pacto se encuentre vigente porque todavía no ha vencido el plazo, cualquier heredero puede requerir la
partición cuando medien causas justificadas.

Oposición del cónyuge:

Art. 2332.-Oposición del cónyuge. Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial,
agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica,
o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o constituido en todo o
en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluyan
en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote. Tiene el mismo derecho el cónyuge que no
adquirió ni constituyó el establecimiento pero que participa

activamente en su explotación. En estos casos, la indivisión se mantiene hasta diez años a partir de la muerte del
causante, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento.
Durante la indivisión, la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones

corresponde al cónyuge sobreviviente. A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de
la indivisión antes del plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la
decisión. El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de los
cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o construida total o parcialmente con fondos
gananciales, con sus muebles, sea incluida en la partición, mientras él sobreviva, excepto que pueda serle
adjudicada en su lote. Los herederos sólo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes
que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades.

Oposición de un heredero:

Art. 2333.-Oposición de un heredero. En las mismas circunstancias que las establecidas en el artículo 2332, un
heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una unidad económica si,
antes de la muerte del causante, ha participado activamente en la explotación de la empresa.

Solo puede ser objeto de oposición a la partición por parte de un heredero un establecimiento que constituya una
unidad económica. Tiene que haber participado activamente en la explotación de la empresa desde antes de la
muerte del causante, poniendo de manifiesto que cuando su actuación es posterior a ese hecho no podrá formular la
oposición.

Oponibilidad frente a terceros y derecho de los acreedores:

Art. 2334: ser oponible a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 2330 a 2333 que incluye

bienes registrables debe ser inscripta en los registros respectivos.


Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una
porción ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación
correspondientes a su deudor.
Las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus
créditos sobre los bienes indivisos.

2) Inventario: plazo y forma. Requisitos. Pluralidad de herederos:

En todo proceso sucesorio deben individualizarse los bienes que componen la herencia. Esta determinación se
puede hacer de dos maneras, mediante la facción de un inventario, o por la denuncia que hagan los propios
herederos.

Inventario: consiste en la descripción detallada de los bienes hereditarios, individualizándolos debidamente y


haciendo mención de los datos registrales que correspondan en su caso. Sin embargo, para que este documento
cumpla acabadamente con el fin que persigue debe contemplar también las deudas que gravan la herencia.

Art. 2341.-Inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios

cuyo domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de tres meses desde que los acreedores o
legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización.

El inventario se confeccionara mediante un acta notarial y allí se deberá dejar constancia de las observaciones o
impugnaciones que formulen los interesados, y de la negativa de alguno de los comparecientes a firmar el
instrumento.

La intimación para realizar el inventario debe ser realizada en forma judicial. El momento oportuno para hacer la
intimación comienza cuando los herederos han aceptado la herencia y puede ser llevada a cabo hasta que los
derechos de los acreedores y legatarios prescriban. Quienes pueden realizar la intimación son los acreedores del
causante y los legatarios.

Cuando hubiera más de un acreedor y legatario la intimación efectuada por uno solo de ellos, beneficia a los
demás.

La intimación debe ser efectuada a cada uno de los herederos porque la obligación de hacer el inventario es
individual y su omisión trae consecuencias jurídicas para el heredero remiso. Sin embargo, como el inventario se
realiza con citación de los coherederos, cuando uno de ellos lo ha efectuado, los
restantes podrán adherirse a él siempre que tal manifestación se concrete dentro del plazo legal establecido.

La falta de confección del inventario dentro el plazo de tres meses de haber sido intimado judicialmente por parte
interesada, trae como consecuencia que el heredero responderá con sus propios bienes por las deudas del causante
y las cargas de la herencia.

La realización de un inventario requiere la intimación judicial por parte interesada, la intervención de un escribano
y el cumplimiento de los plazos legales. Por ese motivo el art. 2342 permite suplirlo por la denuncia de bienes: “por
la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de
bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley”.

3) Avalúo. Impugnaciones. Retasa:

Además de la necesaria descripción del activo y del pasivo de la herencia, resulta imprescindible que los bienes
hereditarios sean valuados ya que, de lo contrario, ese cotejo no permitiría conocer con exactitud la situación
patrimonial que debe enfrentar el heredero. Por ello, el paso siguiente es el avaluó de los bienes inventariados.

Valuar un bien significa adjudicarle un precio en dinero.

Art. 2343.-Avalúo. La valuación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa, si están de
acuerdo y son todos plenamente capaces o, en caso contrario, por quien designa el juez, de acuerdo a la ley local.
El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición.

Las normas procesales determinan que el tasador será nombrado a propuesta de la mayoría de los herederos o en su
defecto por el juez.

Existen diferencias entre una norma y otra ya que el art. 2343 exige la unanimidad de los herederos capaces para
designar al tasador, mientras que la norma procesal requiere voluntad de la mayoría. A pesar de esta diferencia debe
prevalecer la norma de fondo, ya que tiene aplicación para todo el país y constituye una disposición básica que los
ordenamientos adjetivos no pueden desconocer.

En caso de no contarse con la unanimidad o bien cuando existe algún heredero que no es plenamente capaz, la
elección del tasador recae en el juez. También se ha fijado el momento en que deben ser valuados los bienes, el
tasador deberá determinarlos en la fecha más próxima posible al acto de la partición.
Impugnaciones: tanto el inventario como la tasación se harán conocer a las partes por cedula por un plazo de cinco
días y si no media impugnación serán aprobados y pueden ser impugnados por los interesados.

Art. 2344.-Impugnaciones. Los copropietarios de la masa indivisa, los acreedores y legatarios pueden impugnar
total o parcialmente el inventario y el avalúo o la denuncia de bienes. Si se demuestra que no es conforme al valor
de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de éstos.

Si las reclamaciones versaren sobre el avaluó, se convocara a audiencia a los interesados y al perito para que se
expidan sobre la cuestión promovida resolviendo el juez lo que correspondiere

El resultado de la impugnación total o parcial del inventario determinara la inclusión de algún bien que había sido
omitido o la exclusión de aquel que había sido incorporado indebidamente.

Cuando la impugnación deriva en la inclusión de un bien que ha sido ocultado fraudulentamente por el heredero
responsable de hacer el inventario, se genera la responsabilidad de este con sus bienes propios por las deudas del
causante y cargas de la sucesión e inclusive por el cumplimiento de los legados. Lo mismo sucederá cuando el
heredero al tiempo de hacer el inventario ha exagerado dolosamente el pasivo sucesorio.

La impugnación exitosa del avaluó deriva en una retasa de los bienes, pero tampoco se menciona en este caso el
procedimiento para llevarla a cabo y si será realizada por el mismo tasador o deberá designarse a otro nuevo que
cumpla esa labor.

UNIDAD TEMÁTICA N°6: Administración de la sucesión

1) Administración extrajudicial de la indivisión. Uso y goce de los bienes. Actos conservatorios, de administración
y de disposición. Medidas urgentes. Frutos. Actos prohibidos. Reivindicación y posesión de los bienes.

Art. 2324.-Actos conservatorios y medidas urgentes. Cualquiera de los herederos puede tomar las medidas
necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentran
en su poder. A falta de ellos, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios.
Art. 2325.-Actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición requieren el
consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a

terceros un mandato general de administración.

Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para
la contratación y renovación de locaciones.

Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin oposición de ellos,
se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieren facultades expresas en
los términos del párrafo anterior.

Art. 2326.-Ausencia o impedimento. Los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está
ausente, o impedido transitoriamente, se rigen por las normas de la gestión de negocios.

Art. 2327.-Medidas urgentes. Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el
juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas, autorizar el ejercicio de
derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, o el
otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de éstos
pone en peligro el interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el
desplazamiento de cosas muebles, y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de éstas.

Cualquier heredero está legitimado para llevar adelante medidas urgentes. El requisito es la autorización judicial.

Art. 2328.-Uso y goce de los bienes. El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino,
en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el
ejercicio de este derecho debe ser regulado, de manera provisional, por el juez. El copartícipe que usa
privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización, desde
que le es requerida.

El consentimiento tácito de uso no otorga derecho a indemnización.

El derecho a indemnización corre desde la oposición fehaciente, pero no tiene efecto retroactivo. Quien usa debe
abonar impuestos y servicios.
Art. 2329.-Frutos. Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición
provisional.

Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su parte en la
indivisión.

Cualquier heredero puede ejercer la acción de reivindicación para perseguir un bien del causante que está en
posesión de un tercero.

Si se está llevando a cabo una posesión para lograr la usucapión, el heredero posee para todos, no para sí, porque
no se puede poseer sobre parte ideal.

2) Administración judicial de la sucesión. Designación del administrador: distintas opciones. Pluralidad de


administradores. Administración por un extraño. Remuneración, garantías, remoción. Medias urgentes.

Capacidad: Art. 2345: las personas humanas plenamente capaces, y las personas jurídicas autorizadas por la ley o
los estatutos para administrar bienes ajenos, pueden ejercer el cargo de administrador.

Designación de administrador: Art. 2346.-Designación de administrador. Los copropietarios de la masa indivisa


pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de
las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos
que justifiquen otra decisión, sobre el cónyuge sobreviviente y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en
alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede
designar a un extraño.

En primer término el juez deberá designar administrador al que propongan la mayoría de los herederos,
entendiéndose que se refiere a la mayoría de las partes indivisas, y no a la mayoría de herederos. Cuando la
mayoría no se puede obtener, y cuando existe una oposición fundada al propuesto por esta, cualquiera de los
herederos puede requerir que el administrador sea designado por el juez.

Solo en caso de grave conflicto entre los herederos la designación recaerá en un tercero, por cuanto entiende que
siempre es mejor administrador aquel que actúa sobre bienes que son, aunque sea en parte, propios.
Para la designación del administrador definitivo se convoca a una audiencia a la que deben ser citados por cedula
los herederos y legatarios de cuota.

La designación del administrador definitivo requiere el acuerdo unánime de los herederos, y si este no existiere será
nombrado el cónyuge supérstite y a falta, renuncia o inidoneidad de este, al propuesto por la mayoría, salvo que
invocasen motivos especiales que a criterio del juez, fuesen aceptables para no efectuar ese nombramiento.

También el testador puede designar administrador de la herencia en su testamento: Art. 2347.-Designación por el
testador. El testador puede designar uno o varios administradores y establecer el

modo de su reemplazo. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente
como tal, o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera
similar.

Pluralidad de administradores: Art. 2348.-Pluralidad de administradores. En caso de pluralidad de administradores,


el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están designados, excepto que en la
designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente. En caso de designación conjunta, si media
impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar solos para los actos conservatorios y urgentes.

Cuando hay varios administradores designados ejercerá el cargo el que haya sido nombrado en primer término y a
falta de este, incapacidad, renuncia o remoción, actuaran los que son llamados en forma sucesiva. Sin embargo es
posible que la nominación se haya realizado de forma tal que se requiera la actuación conjunta para ejercer la
administración, por ello, la voluntad coincidente es necesaria para realizar los actos propios de esa gestión. La
normal exceptúa la actuación conjunta cuando media imposibilidad de alguno de los administradores para tomar las
decisiones y se faculta a los restantes para seguir actuando en forma individual, pero solo sobre los actos urgentes o
meramente conservatorios de los bienes.

Remuneración y gastos: como el administrador está cumpliendo una función que recae sobre los bienes que son
aun, parcialmente ajenos, tiene derecho a una retribución. Además tiene derecho a que se le reintegren los gastos
necesarios y útiles que hubiera realizado.
Art. 2349.-Remuneración y gastos. El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos

necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función. También tiene derecho a remuneración. Si no ha


sido fijada por el testador, ni hay acuerdo entre el administrador y los copropietarios de la masa indivisa, debe ser
determinada por el juez.

Garantías: Art. 2350.-Garantías. El administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus


obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija, o que lo
ordene el juez a pedido de interesado que demuestre la necesidad de la medida. Si requerida la garantía, el
administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por el juez, debe ser removido del cargo.

El administrador no debe garantizar el resultado de su gestión, pero las circunstancias del caso pueden originar esa
obligación.

Sera impuesta por el testador o decidida por la mayoría de los coherederos. También podrá ser requerida por un
tercero interesado cuando existan motivos que a criterio del juez, la justifiquen.

La falta de cumplimiento en tiempo de esta imposición es sancionada con la remoción del administrador, ya que si
no ha afianzado el resultado de su labor, continuar con su ejercicio pone en riesgo los bienes hereditarios.

Remoción: la función del administrador puede terminar con la partición debido a que luego de ella cesa el estado
de indivisión hereditaria, por la renuncia o por la remoción.

Art. 2351.-Remoción. Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe

imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño de éste. Mientras tramite el pedido, que se sustancia por la vía
más breve que permite la legislación procesal, continúa en el ejercicio de sus funciones si el juez no resuelve
designar un administrador provisional.

La primera alternativa que se presenta para la remoción tiene lugar cuando la mayoría de los coherederos que han
designado al administrador deciden hacerlo cesar en sus funciones.

Otro caso tiene lugar cuando es pedida la remoción por uno de los coherederos porque se encuentra imposibilitado
de ejercer el cargo o por mal desempeño

Mientras no se dicte sentencia en el incidente promovido, el administrador continuara ejerciendo su función, ya


que todavía no se ha probado la causa que motiva su remoción. Sin embargo el juez puede
hacerlo cesar en sus funciones y nombrar un administrador provisorio si considera que existe un riesgo para la
integridad del acervo hereditario en caso de continuar actuando el adm.

Medidas urgentes: Art. 2352.-Medidas urgentes. Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo,
demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a
asegurar sus derechos, como la facción de inventario, el depósito de bienes, y toda otra medida que el juez
considere conveniente para la seguridad de éstos o la designación de administrador provisional. Los gastos que
ocasionan estas medidas están a cargo de la masa indivisa.

La falta de un responsable que se ocupe de gestionar los bienes hereditarios hace posible que cualquier interesado
requiera la adopción de medidas que aseguren la integridad de la herencia.

3) Funciones del administrador: actos de conservación, administración y disposición. Cobro de créditos y acciones
judiciales. Rendición de cuentas. Cuenta definitiva. Forma

Art.2353.-Administración de los bienes. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los

bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. Puede, por sí solo, enajenar las cosas muebles
susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la
enajenación de otros bienes, necesita acuerdo

unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial. Además de gestionar los bienes de la herencia,
debe promover su realización en la medida necesaria para el pago de las deudas y legados

Dentro de los actos propiamente de administración, el administrador tiene amplia facultad para realizar los que
tiendan a la conservación de los bienes hereditarios, es decir aquellos que procuran mantener el bien en si mismo.

En cuanto a los actos de disposición, el administrador tiene diversas facultades: una de ellas se encuentra cuando en
el acervo hereditario hay bienes muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es
manifiestamente onerosa. Cuando se trate de actos de disposición sobre este tipo de bienes, el administrador puede
realizarlos con su sola voluntad.

Para realizar cualquier otro acto de disposición, debe contar con el acuerdo unánime de los herederos, o bien con la
correspondiente autorización judicial.
Art. 2354.-Cobro de créditos y acciones judiciales. Previa autorización judicial o de los copartícipes si son
plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante, continuar las acciones
promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos, y presentarse en los procesos
en los cuales el causante fue demandado. En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los
derechos del causante

La actuación del administrador en estos casos, se encuentra supeditada a la conformidad otorgada por los herederos
capaces y presentes en forma unánime, o bien a la venia supletoria judicial. Cuando pretenda ejercer alguno de
estos derechos deberá acreditar su designación como administrador y además el testimonio de la autorización de
los coherederos o de la resolución judicial que le permite llevar adelante ese acto.

En su carácter de administrador podrá presentarse para continuar las acciones que hubiera iniciado el causante,
iniciar las que resulten necesarias e intervenir cuando el causante hubiera sido demandado.

Así como el administrador tiene derecho a una retribución porque actúa sobre bienes que son ajenos aunque al
menos una parte de ellos lo sea, también por la misma razón tiene el deber de rendir cuentas de su gestión.

Art.2355.-Rendición de cuentas. Excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya acordado
otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuentas de su administración trimestralmente, o con la
periodicidad que el juez establezca.

Esta norma alude a las rendiciones de cuentas periódicas que debe realizar el administrador, ya que la rendición
definitiva se hará al fin de su actuación. Como toda rendición de cuentas, el administrador deberá acompañar la
documentación respiratoria de su actuación.

El 713 CPCC determina que las rendiciones de cuentas parciales se deben poner en conocimiento de los herederos
por cinco días mediante cedula quedando sujetas a la aprobación judicial.

4) Pago de las deudas y cumplimiento de los legados. Presentación y declaración de legítimo abono.
Procedimiento de pago. Garantías. Masa indivisa insolvente.

Todo heredero tiene limitada la responsabilidad salvo en los casos previstos en el art. 2321. Para abonar las deudas
que dejo el causante y cumplir con los legados, también se ha establecido un procedimiento que debe ser cumplido
por el heredero.
a) Presentación de los acreedores: los acreedores del causante deben explicitar su reclamo ante los herederos.

Art. 2356.-Presentación de los acreedores. Los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales
deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se
encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación.

Todos los acreedores deberán presentarse en el expediente sucesorio para reclamar el pago de su crédito.

Los herederos pueden desconocer el crédito, o cuestionar su legitimidad o cuantía. En ambos casos, se trata por un
expediente por separado.

Legítimo abono: a diferencia de lo que resulta del artículo anterior que tiene créditos en principio debidamente
documentados, se ha admitido la presentación de un acreedor que no cuenta con la correspondiente
instrumentación. En esos casos los herederos por unanimidad pueden aceptarlos en forma expresa como estable el
art. 2357: Los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo
abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden
establecido por el artículo siguiente. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está
facultado para deducir las acciones que le corresponden.

Tal reconocimiento puede ser realizado a iniciativa de los propios herederos o como consecuencia de la petición
que hubiera formulado el acreedor dentro del expediente sucesorio. En el caso de que los herederos acepten el
crédito, el juez lo declarara como de legitimo abono y serán pagados en el orden que se establece para los
acreedores.

Cuando los herederos no reconozcan ese crédito o bien cuando no exista unanimidad o alguno de ellos no se
encuentre en condiciones de expedirse, al acreedor no le quedara otra alternativa que perseguir el cobro de su
crédito por un expediente separado que tramitara ante el mismo juez del sucesorio.
Procedimiento de pago: la masa hereditaria debe destinarse a pagar las deudas que dejo el causante y a cumplir con
los legados, pero los herederos o en su caso el administrador deben hacerlo conforme a un orden establecido en la
ley.

Art. 2358: Procedimiento de pago. El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de
preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en
los límites de la porción disponible, en el siguiente

orden:
el testamento;
a) los que tienen preferencia otorgada por determinada;

b) los de cosa cierta y

c) los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata.

Si el acervo hereditario no alcanza para cubrir todos los créditos que no tienen preferencia podrían ser abonados a
prorrata.

Luego de satisfecha la totalidad de los créditos contra el causante y las cargas de la sucesión, se comienza a
cumplir con los legados y también existe un orden establecido en el artículo que se comenta.

Garantia de los acreedores y legatarios:

Art. 2359.-Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión. Los acreedores del causante, los acreedores por
cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus
créditos o legados.

Masa insolvente: puede ocurrir que los bienes que componen la herencia no alcancen a cubrir las deudas que dejo
el causante. Si se presenta esa circunstancia será posible recurrir a los recursos que la ley concede frente a la
insolvencia del deudor.

Art. 2360.-Masa indivisa insolvente. En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario, los
copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra de la
masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación concursal. Igual derecho, y de acuerdo a la misma
normativa, compete a los acreedores.

Art. 2361.-Cuenta definitiva. Concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta definitiva.
Art. 2362.-Forma de la cuenta. Si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces y están de
acuerdo, la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la

masa indivisa. En caso contrario, debe hacerse judicialmente. De ella se debe dar vista a los copropietarios de la
masa indivisa, quienes pueden impugnarla.

UNIDAD TEMATICA N°7: Cesación del estado de indivisión.

1) Partición. Concepto. Caracteres. Titulares del derecho de pedirla. Herederos condicionales. Composición de la
masa partible. Prescripción

La partición es la operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria. Mediante
la partición, los herederos ven concretada su porción ideal en bienes determinados de los que resultan ser
propietarios exclusivos.

Se trata de una operación y como tal, reúne un conjunto de actos complejos que requieren la intervención de una
persona idónea para llevarla a cabo, el partidor.

La operación es técnica: porque es preciso que se proceda al inventario, a la valuación y a la división

de los bienes hereditarios, es jurídica: porque hay que seguir el procedimiento legal y concretar en

bienes la porción indivisa que a cada heredero le corresponde, y es contable: porque su resultado numérico debe
coincidir con la porción que cada heredero tiene en esa herencia.

El cccn no ha definido a la partición, sino que se ha limitado a remarcar su efecto y la oponibilidad frente a
terceros. Art.2363.-Conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición
incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos.

Caracteres: la partición es:

-integral: debe abarcar todos los bienes indivisos para poner fin a la comunidad hereditaria

-obligatoria: porque los herederos no pueden oponerse a su realización, tan solo puede requerirse su postergación
cuando redunde en un perjuicio en el valor de los bienes indivisos o existan casos de indivisión forzosa.

-imprescriptible: el derecho a requerir la partición es imprescriptible mientras continúe la indivisión.


-declarativa: ya que se limita a establecer que los bienes asignados a cada heredero los han tenido desde el mismo
momento de la muerte del causante.

-retroactiva: porque se considera que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los bienes
comprendidos en su hijuela y que no tuvo derecho alguno en lo que corresponden a sus coherederos.

Titulares del derecho de pedirla:

Art. 2364.-Legitimación. Pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los cesionarios de sus
derechos. También pueden hacerlo, por vía de subrogación, sus acreedores, y los

beneficiarios de legados o cargos que pesan sobre un heredero. En caso de muerte de un heredero, o de cesión de
sus derechos a varias personas, cualquiera de los herederos o cesionarios puede pedir la partición; pero si todos
ellos lo hacen, deben unificar su representación.

Art. 2365.-Oportunidad para pedirla. La partición puede ser solicitada en todo tiempo después
de aprobados el inventario y avalúo de los bienes.

Sin embargo, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se postergue total o parcialmente por el
tiempo que fije el juez si su realización inmediata puede redundar en perjuicio del valor de los bienes indivisos.

Art. 2366.-Herederos condicionales. Los herederos instituidos bajo condición suspensiva no pueden pedir la
partición mientras la condición no está cumplida, pero pueden pedirla los coherederos,

asegurando el derecho de los herederos condicionales. Los instituidos bajo condición resolutoria pueden pedir la
partición, pero deben asegurar el derecho de quienes los sustituyen al cumplirse la condición.

2) Modos: provisional y definitiva; total y parcial. Partición es especie, división antieconómica. Partición privada y
partición judicial. Casos en que procede. Diligencias previas. Inventario y tasación. Nombramiento del partidor.
Cuenta particionaria. Licitación. Formación de lotes. Atribución preferencial de bienes: distintos supuestos.
En principio la partición debe ser total, es decir abarcar todos los bienes indivisos. Solo por excepción, se podrá
realizar una partición parcial: Art. 2367.-Partición parcial. Si una parte de los bienes no es susceptible de división
inmediata, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles.

La imposibilidad de partir alguno de los bienes hereditarios puede deberse a que el causante en su testamento ha
impuesto la indivisión, o porque ella ha sido acordada por los herederos o bien porque el cónyuge supérstite o un
heredero se ha opuesto a la partición. También puede suceder que la partición sea parcial porque la división hace
antieconómico el aprovechamiento de las partes, o cuando jurídica o materialmente no es posible su división.

La partición puede ser parcial porque todos los herederos presentes y capaces, por unanimidad, así lo decidan.

Modos de hacer la partición:

- Partición definitiva: es aquella que atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos que
resulten ser sus adjudicatarios.

- Partición provisional: es la que atribuye solo el uso y goce de los bienes, manteniendo la propiedad en
estado de indivisión. Art. 2370.-Partición provisional. La partición se considera meramente provisional si
los copartícipes sólo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando indivisa la
propiedad. La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva.

- Partición privada: art. 2369.-Partición privada. Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente
capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad

juzguen convenientes. La partición puede ser total o parcial.


- Partición judicial: art. 2371- Partición judicial. La partición debe ser judicial:
a)si haycopartícipesincapaces, concapacidadrestringida o ausentes;

b) si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente;

c) si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente.

Licitación: consiste en ofertar por un bien determinado un valor mayor al que resulta de su avaluo y con ello, si la
oferta no es superada, se consigue la adjudicación de ese bien en la hijuela del coheredero ofertante y se modifica
su valuación al nuevo monto resultante. Art. 2372.-Licitación. Cualquiera de los
copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su
hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan suoferta. Efectuada la licitación
entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente, por el valor obtenido en la
licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. La oferta puede hacerse por dos o más
copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes, y se imputa proporcionalmente en la
hijuela de cada uno de ellos. No puede pedirse la licitación después de pasados treinta días de la aprobación de la
tasación.

Partidor: es el encargado de llevar a cabo la división de la herencia, adjudicando los bienes en propiedad exclusiva
de los coherederos. Art. 2373.-Partidor. La partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúan
conjuntamente. A falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser
hecho por el juez.

Pautas para la realización de la cuenta particionaria: existen dentro del cccn una serie de pautas a las que el partidor
se debe ajustar.

-División en especie: una de las pautas a la que debe atenerse el partidor es la de realizar, si es posible la división
de los bienes en especie. Art.2374.-Principio de partición en especie. Si es posible dividir y adjudicar los bienes en
especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta. En caso contrario, se debe proceder a la venta de los
bienes y a la distribución del producto que se obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario
para posibilitar la formación de los lotes.

Mientras esta forma de división sea viable, ninguno de los coherederos tiene derecho a requerir la venta de todos o
de alguno de los bienes indivisos. La voluntad de uno solo de los herederos es suficiente como para imponer que la
partición se haga en especie aunque la mayoría de ellos hubiera optado por la enajenación.

-División antieconómica: Art.2375.-División antieconómica. Aunque los bienes sean divisibles, no se los

debe dividir si ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes. Si no son licitados, pueden ser
adjudicados a uno o varios de los copartícipes que los acepten, compensándose en dinero la diferencia entre el
valor de los bienes y el monto de las hijuelas.

-Composición de la masa partible: además de realizar el inventario y avalúo de los bienes indivisos es necesario
determinar con exactitud la composición de la masa partible: Art.2376.-Composición de la masa. La masa partible
comprende los bienes del causante que existen al tiempo de la partición o los
que se han subrogado a ellos, y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se agregan los valores
que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción.

-Bienes excluidos de la masa partible: no serán partibles temporariamente los bienes sujetos a la indivisión forzosa
contemplados en los art.2330 a 2333. Tampoco podrán incluirse en la masa de partición el inmueble que resulte
afectado por el derecho real de habitación vitalicio y gratuito a favor del cónyuge supérstite. Los bienes asignados a
un fideicomiso no podrán ser partidos hasta que se cumpla el plazo de su duración. Los objetos y documentos que
tengan un valor afectivo u honorifico, etc.

La cuenta particionaria: el resultado de la labor del partidor será la realización de la división de la masa partible en
la cuenta particionaria.

El primer capítulo se llama: “los prenotados”, y en él, el partidor debe hacer un resumen del expediente sucesorio,
individualizando al causante, la fecha de su fallecimiento, la iniciación del juicio, su tramite hasta la declaratoria de
herederos o la aprobación formal del testamento, para concluir con la determinación de los herederos mediante la
transcripción de esta resolución o del testamento junto con el auto de su aprobación formal.

El segundo capítulo se llama “el cuerpo general de bienes”. Allí se individualizan los bienes que deben ser
computados a los efectos de la partición. Además de los bienes inventariados y valuados, deberá el partidor
computar el valor de los bienes colacionables.

El tercer capítulo es el de “las bajas comunes”, en el que deben incluirse no solo las deudas dejadas por el causante,
sino también las deudas por cargas de la sucesión y todos los legados particulares. Art. 2384.-Cargas de la masa.
Los gastos causados por la partición o liquidación, y los hechos en beneficio común, se imputan a la masa. No son
comunes los trabajos o desembolsos innecesarios o referentes a pedidos desestimados, los que deben ser soportados
exclusivamente por los herederos que los causen.

Una vez individualizadas las deudas, cargas y los legados, es preciso formar la llamada hijuela de bajas que
consiste en apartar un lote de bienes con los que se deben cancelar esas deudas y cumplir con los legados.

El cuarto capítulo se denomina “el liquido partible”, y es el resultado de deducir las bajas comunes del cuerpo
general de bienes con los que se conforma la masa de la partición.

El quinto capítulo es “la división”, y en el él partidor debe determinar la cuota hereditaria que le corresponde a
cada heredero y su correspondiente transformación en un valor monetario de acuerdo a la valuación que se haya
efectuado del liquido partible.
Formación de lotes: Art. 2377-Formación de los lotes. Para la formación de los lotes no se tiene en cuenta la
naturaleza ni el destino de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes a la atribución preferencial.
Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Si la composición de la masa no
permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la
hijuela correspondiente deben ser cubiertas con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del
acreedor. El saldo no puede superar la mitad del

valor del lote, excepto en el caso de atribución preferencial. Excepto acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se
le conceden plazos para el pago y, por circunstancias económicas, el valor de los bienes que le han sido atribuidos
aumenta o disminuye apreciablemente, las sumas debidas aumentan o disminuyen en igual proporción. Si hay
cosas gravadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del adjudicatario la deuda respectiva,
imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la cosa y el importe de la deuda.

Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a sus derechos sobre la masa.

El último capitulo de la cuenta particionaria es “la adjudicación” y en el se concreta la división de la herencia. El


partidor debe formar lotes con los bienes indicados en el liquido partible cuyo resultado numérico coincida con la
porción ideal que le corresponde a cada heredero. Cada uno de estos lotes se denomina hijuela,

En cada hijuela, el partidor detallara los bienes y su correspondiente valor debiendo el resultado final coincido con
la cuota hereditaria, con las compensaciones que correspondan. Art. 2378.-“Asignación de los lotes. Los lotes
correspondientes a hijuelas de igual monto deben ser asignados por el partidor con la conformidad de los herederos
y, en caso de oposición de alguno de éstos, por sorteo. En todo caso se deben reservar bienes suficientes para
solventar las deudas y cargas pendientes, así como los legados impagos.”

Al asignarse bienes a cada hijuela, el heredero adjudicatario deberá recibir también los títulos que corresponden a
aquellos. (Art. 2379). Como a partir de la aprobación de la cuenta particionaria, cada heredero es propietario
exclusivo de los bienes que se le han asignado, resulta lógico que se le entregue los títulos que sirven de
antecedente de su dominio.
Aprobación de la cuenta particionaria: presentada la partición en el expediente sucesorio se dara vista a los
herederos por el plazo de diez días, debiendo notificárselos por cedula. Si no hubiera oposición, el juez la aprobara
salvo que violare normas sobre la división de la herencia o hubiera incapaces que pudieran resultar perjudicados. Si
mediare oposición el juez citara a una audiencia a las partes, al partidor y si correspondiere, al ministerio pupilar, a
fin de procurar el arreglo de las diferencias y si este no se logra, resolverá dentro de los diez días.

Una vez aprobada la cuenta particionaria y previo a ordenar la inscripción de las hijuelas respecto e los bienes
registrables, deberán solicitarse los certificados acerca del estado jurídico de los inmuebles según las constancias
registrales.

Cumplidos con estos recaudos se expedirán testimonios de las hijuelas a fin de inscribir los bienes a nombre de los
herederos adjudicatarios y en caso de encontrarse ellos situados en extraña jurisdicción se deberá proceder
conforme lo establece la ley 22.172.

Atribución preferencial de un establecimiento:

Art. 2380: .-Atribución preferencial de establecimiento. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la
atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del establecimiento agrícola,
comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituye una unidad económica, en cuya

formación participó. En caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los

derechos sociales, si ello no afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de
una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. El saldo debe ser pagado al contado,
excepto acuerdo en contrario.

Atribución preferente de otros bienes:

Art.2381: Atribución preferencial de otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir

también la atribución preferencial: a) de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de
habitación, si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él; b) de la propiedad o
del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejercía su actividad, y

de los muebles existentes en él;

c) del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el causante como
arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un
nuevo arrendamiento con éste.
3) Efectos de la partición: carácter declarativo. Garantía de evicción. Defectos ocultos. Nulidad y reforma de la
partición. Prescripción.

La partición pone fin a la indivisión hereditaria conforme lo establece el art. 2363 del CCCN. A partir de ese
momento quedan individualizados los bienes que corresponden en plena y exclusiva propiedad a cada uno de los
herederos.

Carácter declarativo: otro de los efectos de la partición es su carácter declarativo y a consecuencia del cual se
retrotrae su vigencia al momento de la muerte del causante.

Art.2403: Efecto declarativo. La partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella, se juzga que
cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que se le
atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que

corresponden a sus coherederos. Igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto
que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o
ciertos herederos.

Los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a
consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos actos”

La consecuencia principal de este efecto es que la adjudicación hecha a favor de cada heredero implica que esos
bienes han sido recibidos directamente del causante y que no tuvo ningún derecho sobre los que se adjudicaron a
los otros herederos

Garantía de evicción: cuando se transmite un derecho de una persona a otra, el transmitente debe asegurar la
existencia y legitimidad del derecho transmitido, se hace extensivo a toda turbación de derecho, o a reclamos de
terceros o a turbación del hecho causados por el transmitente.

Esta es la llamada garantía de evicción y como la esencia de la partición es la igualdad entre los coherederos, los
bienes incluidos en las hijuelas adjudicadas a cada uno de ellos deben mantenerse sin modificaciones por causas
ajenas a los interesados. A fin de asegurar la integridad de dichas hijuelas, se ha mantenido la garantía de evicción
reciproca entre los herederos.

Art. 2404: Evicción. En caso de evicción de los bienes adjudicados, o de sufrir el adjudicatario alguna turbación
del derecho en el goce pacífico de aquéllos, o de las servidumbres en razón de causa anterior
a la partición, cada uno de los herederos responde por la correspondiente indemnización en proporción a su parte,
soportando el heredero vencido o perjudicado la parte que le toque. Si alguno de los herederos resulta insolvente,
su contribución debe ser cubierta por todos los demás. Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad
por haber perecido los bienes adjudicados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito.

Garantía por vicios ocultos y redhibitorios: los vicios ocultos son aquellos que el adquiriente no conoció al
momento de la adquisición y los vicios redhibitorios son los defectos que hacen la cosa impropia para su destino
por razones estructurales o funcionales o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el
adquiriente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor.

Art.2407: Defectos ocultos. Los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los
bienes adjudicados.

Prescripción de la acción de garantía: a diferencia de la legislación anterior en la que existía una norma expresa que
imponía la prescripción de la garantía de evicción a los diez años, en la actualidad no existen normas específicas.

En consecuencia resulta aplicable el art. 2560 que establece el plazo general de la prescripción de cinco años.

El plazo para reclamar por vicios ocultos se ha ampliado, de tres meses, a un año (art.2564)

Nulidad y reforma de la partición:

“la partición puede ser invalidada por las mismas causas que pueden serlo los actos jurídicos…” (art.

2408).

Se podrá requerir la nulidad de la partición por vicios de forma. Tambien podrá haber nulidad porque ha mediado
incapacidad de uno de los coherederos y esa incapacidad no ha sido suplida en la forma prevista por la ley. Otra de
las causas de nulidad puede ser la existencia de un vicio del consentimiento que afecte a alguno de los coherederos
o bienque se haya producido el vicio de lesión.

La reforma de la partición puede tener lugar cuando aparecen bienes del acervo que no han sido tenidos en cuenta
y la partición de elles en especie no resulta posible.

Cuando ha existido una causa de nulidad, el perjudicado puede solicitarla en cuyo caso la partición quedara sin
efecto y deberá realizarse una nueva. Sin embargo el art 2408, ofrece otra posibilidad “…el
perjudicado puede solicitar la nulidad, o que se haga una partición complementaria o rectificativa, o la atribución
de un complemento de su porción”.

Esto significa que a pesar de existir una causa de nulidad, el afectado no la deje sin efecto sino que pretenda
salvaguardar su derecho vulnerado con una reforma de la partición.

4) Partición por ascendientes. Concepto. Fundamento. Formas. Efectos. Normas propias para la partición por
donación y por testamento

La partición por ascendientes es aquella que va a realizar el causante por donación o testamento, respecto de los
bienes que tenga en vida. Determina la hijuela de cada uno de sus herederos. Las formas pueden ser por donación o
por testamento.

Art.2411: Personas que pueden efectuarla. La persona que tiene descendientes puede hacer la

partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento. Si es casada, la partición de los bienes propios
debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. La partición de los gananciales sólo puede ser
efectuada por donación, mediante acto conjunto de los cónyuges.

Art.2412.-Bienes no incluidos. Si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos los bienes que dejan
a su muerte, el resto se distribuye y divide según las reglas legales.

Art.2415: Objeto. La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros.

Puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos.

Art. 2416.-Derechos transmitidos. El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados, o bien
únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo. También puede pactarse entre el donante y los donatarios
una renta vitalicia en favor del primero.

Art. 2417: Acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o nacido después derealizada
ésta, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima, pueden ejercer la acción
de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para cubrirla.
Art. 2421.-Enajenación de bienes. La partición hecha por testamento es revocable por el causante y sólo produce
efectos después de su muerte. La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes incluidos en la
partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras de la

porción legítima que pueden corresponder. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva
partición, excepto por acuerdo unánime.

5) Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Condiciones y requisitos exigidos para su viabilidad.
Régimen especial de los sepulcros

Art. 2383: .-Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de
habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el
último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este
derecho es inoponible a los acreedores del causante.”

Uno de los requisitos para gozar de este derecho es que el inmueble haya constituido el último hogar conyugal. En
el caso de que los cónyuges hayan desarrollado un proyecto de vida en común en el que no incluyan la convivencia
en forma permanente sino esporádica, no existirá el hogar conyugal y por ello no resulta aplicable el derecho de
habitación a favor del sobreviviente.

Otro de los requisitos es que al tiempo del fallecimiento el inmueble no se encontrara en condominio con otras
personas.

( falta régimen de los sepulcros!!!)

UNIDAD TEMÁTICA N°8: Colación

1) Colación de donaciones. Concepto. Especies. Diferencias con las acciones protectoras de la legítima. Calculo
del valor colacionable. Modo de hacer la colación. Frutos perecimiento sin culpa.
La colación es el derecho que tienen os descendientes y el cónyuge del causante para exigir que otro legitimario
que ha recibido un bien por un acto a título gratuito de aquel, traiga a la masa de partición el valor de dicho bien, a
menos que se lo hubiere dispensado expresamente de hacerlo.

La acción de colación tiene por objeto restablecer la igualdad entre los legitimarios que ha sido quebrada por ese
anticipo de la herencia.

Requisitos para que la colación pueda tener lugar: que el causante haya transferido por un acto a título gratuito un
bien a un legitimario como son sus descendientes o su cónyuge, que otro legitimario accione por colación, que la
demanda se dirija contra el legitimario que ha recibido el bien, que este hubiera aceptado la herencia y por último
que el fallecido no haya dispensado de la obligación de colacionar.

Art 2385: Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurren a
la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que les fueron donados por el
causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la

donación o en el testamento. Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época
de la donación. También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir
las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada. El legado
hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya
dispuesto expresamente lo contrario.

Actos sujetos a colación:

a) Donaciones

b) Actos simulados y encubiertos

c) Sociedades entre padres e hijos

d) Presunción de gratuidad: cuando una persona ha entregado a un legitimario un bien reservándose el usufructo, el
uso, la habitación o con la prestación de una renta vitalicia se presume la gratuidad del acto y la intención de
mejorar al beneficiario, y en tal caso, el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el
excedente es objeto de colación.

e) Fideicomiso

f) Actos de los que resulta una ventaja particular: art. 2391: Beneficios hechos al heredero. Los descendientes y el
cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de
convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles
una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad en el artículo 2448.

Actos no sujetos a colación:

Art. 2392.-Beneficios excluidos de la colación. No se debe colación por los gastos de alimentos; ni por los de
asistencia médica por extraordinarios que sean; ni por los de educación y capacitación profesional o artística de los
descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante; ni por los gastos de
boda que no exceden de lo razonable; ni por los presentes de uso; ni por el seguro de vida que corresponde al
heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado
por el asegurado. También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas.

Donaciones inoficiosas: Art. 2386.-Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge


cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de
colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso.

Acción de colación: como la colación no opera de pleno derecho requiere la interposición de la demanda por parte
de un legitimado que debe ser dirigía contra quienes tengan la legitimación pasiva y que culmine con la sentencia
que hace lugar a la demanda. Esta acción solo es viable a partir del fallecimiento del causante.

Al tratarse de una acción personal, podrá ser renunciada después de la muerte, ya sea en forma expresa o tacita. La
realización de la partición sin haber planteado previamente la acción de colacion debe ser interpretada como una
renuncia tacita.

Al ser una acción personal, la sentencia que condena a colacionar solo beneficia al heredero demandante y no a
aquellos otros herederos que no intervinieron en ese proceso.

La partición de la herencia deberá postergarse hasta que finalice la acción de colación intentada y eventualmente
solo podría llevarse a cabo una partición provisional con la atribución del uso y goce de los bienes existentes, pero
no la partición definitiva.

Cálculo del valor colacionable: Art.2385 “…dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del
bien a la época de la donación…”.
Para determinar el valor colacionable hay que valuar el bien tal como se encontraba en el momento en que se hizo
la donación y ese importe actualizarlo a la época en que se realiza la partición.

Responsabilidad del donatario: como la donación traspasa el derecho de propiedad a favor del donatario, el
acrecimiento el perecimiento del bien donado, lo beneficia o perjudica, según el caso. Cuando el perecimiento se
debe a la culpa del donatario, debe colacionar el valor de ese bien.

Lo mismo sucede cuando no ha mediado culpabilidad en el perecimiento, pero se ha percibido una indemnización
que subroga al bien.

Otra situación que deriva del derecho de propiedad que tiene el donatario sobre el bien donado es que no debe los
frutos que este produzca. Sin embargo, la situación cambia cuando ya se ha interpuesto una acción de colación y la
demanda es notificada al donatario. En este supuesto, el legitimario demandado debe los intereses del valor
colacionable desde la notificación de la demanda.

2) Legitimación activa y pasiva en la acción de colación: distintos supuestos.

- Legitimación activa: ARTICULO 2395.-Derecho de pedir la colación. La colación sólo puede ser pedida por
quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las
donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio.

- Legitimación pasiva: el art. 2385 menciona en su parte pertinente que “los descendientes del causante y el
cónyuge supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los
bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o clausula de mejora expresa en el acto de la
donación o en el testamento…”

Colación por otro: no es admitida en nuestro derecho. No existe deber de colacionar cuando la donación no ha sido
recibida por el propio demandado sino por un pariente de él.

Situación del posible heredero al momento de recibir la donación: art.2388: el descendiente que no era heredero
presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe donación. El cónyuge no debe colación
cuando la donación se realiza antes del matrimonio”.

3) Objeto de colación. Gastos no colacionables. Dispensa de colación y mejora.


La sentencia condenatoria que obliga a colacionar establecerá el valor del bien colacionable. Hecha esta
determinación, dicho valor se computara dentro de la masa de partición y se imputara en la hijuela del legitimario
donatario.

Art.2396.-Modo de hacer la colación. La colación se efectúa sumando el valor de la donación al de la masa


hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del donatario.

Dispensa de la colación: conforme resulta del art.2385, la dispensa puede instrumentarse en el acto de la donación
o en el testamento, al igual que una clausula en la que se mejore en forma expresa al donatario.

Como la voluntad del donante no puede afectar la legítima de los legitimarios, su poder discrecional tiene como
límite la porción disponible.

Cuando el valor de la donación excediese de la porción disponible y hubiera dispensa al donar o dispensa
testamentaria o clausula de mejora, la obligación de colacionar solo será admisible por dicho excedente. Si el valor
de la donación ha superado la suma de la porción disponible mas la porción legitima del donatario, aunque haya
dispensa de colación o mejora, está sujeto a reducción por el valor del excedente,

Presunción de mejora: existe un caso en el que la propia norma presume la intención de mejorar en la medida de la
porción disponible. Ello tiene lugar en la situación prevista por el art.2461 “si por acto entre vivos a titulo oneroso
el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación,
o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la
intención de mejorar al beneficiario…el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el
excedente es objeto de colación…”.

Hay una presunción legal de gratuidad de un acto que es ostensiblemente oneroso pero que significa solo la
transmisión de la nuda propiedad de dicho bien. Las peculiares circunstancias de esta contratación hacen también
presumir la intención de mejorar al legitimario en la medida de la porción disponible y si hubiera un excedente
sería objeto de colación.

Colación de deudas: debido a que al transmitirse la herencia se traspasan no solo los bienes que eran propiedad del
causante sino también los créditos que este tenía, es preciso diferenciar cuando el deudor es al mismo tiempo un
heredero y el caso en que el deudor sea un extraño.
En el primer caso, el heredero recibirá bienes como consecuencia de su condición de tal, pero al mismo tiempo
deberá cancelar la deuda que tenía con el causante.

Art. 2397 Deudas que se colacionan. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos en favor del
causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo
de la partición.

Art.2398.-Suspensión de los derechos de los coherederos. Los coherederos no pueden exigir el pago antes de la
partición.

Al no poder reclamar el cumplimiento de esta deuda, necesariamente al tiempo de la partición, debe ser
colacionada. Además las deudas que el heredero tenia con el causante, también son objeto de colación las que
contraiga con los otros coherederos respecto de los bienes indivisos.

Art.2399.-Deudas surgidas durante la indivisión. La colación de deudas se aplica también a las sumas de las cuales
un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito es relativo a los bienes
indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición.

Art. 2400.-Intereses. Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el coheredero
era deudor del difunto, si no los devengaban ya con anterioridad, y desde el nacimiento de la deuda si ésta surge en
ocasión de la indivisión.

Art.2401.-Coheredero deudor y acreedor a la vez. Si el coheredero deudor es a la vez acreedor, aunque su crédito
no sea aún exigible al tiempo de la partición, hay compensación y sólo se colaciona el exceso de su deuda sobre su
crédito.

Art.2402.-Modo de hacer la colación. La colación de las deudas se hace deduciendo su importe de la porción del
deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la obligación.

La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores.”

Al producirse la colación de la deuda, el heredero recibirá menos bienes hereditarios y esta situación no podrá ser
objetada por sus propios acreedores.

UNIDAD TEMÁTICA N°9: Sucesiones intestadas


1) Sucesión intestada: concepto, coexistencia con la sucesión testamentaria. Principios que la rigen. Ordenes
hereditarios. Grados de parentesco. Calidad u origen de los bienes hereditarios.

De acuerdo a lo establecido por el art.2277, la transmisión de la herencia se efectúa a favor de las personas
llamadas a suceder al causante por el testador o por ley. De allí que la sucesión intestada es aquella en la que la
determinación del heredero se realiza siguiendo los principios establecidos en la ley.

En nuestro sistema legal, la herencia puede deferirse en parte por voluntad del causante y en otra por disposición de
la ley, conforme resulta del art. 2277. El llamamiento realizado por la ley queda determinado a los miembros de la
familia que el legislador establezca, en el orden y con las condiciones que de ella surjan.

La elección que hace la ley se basa en los afectos presuntos del causante de acuerdo a la naturaleza de las
relaciones de familia.

Casos en que tiene lugar: la forma que tiene el causante de excluir el llamamiento deferido de acuerdo a la ley es
hacer un testamento.

La sucesión se regirá por la ley cuando haya un testamento válido en el que se hubieran efectuado sólo legados u
otras disposiciones, pero sin instituir heredero, cuando en el testamento en el que han designado heredero haya sido
revocado antes del fallecimiento, cuando el testamento sea anulado con posterioridad a la muerte por no cumplir
con las solemnidades, por incapacidad, vicios del consentimiento, o cuando el heredero llamado en el testamento
renuncie a la herencia o sea declarado indigno.

Principios que rigen la sucesión intestada:

a)Órdenes hereditarios: el orden de preferencia significa que, los herederos de un orden preferente

excluyan a los de un orden posterior.

El orden de preferencia es el siguiente:

1°: orden de los descendientes

2°: orden de los ascendientes

3°: orden del cónyuge

4° orden de los colaterales hasta el cuarto grado.


La excepción se encuentra en el orden del cónyuge que concurre con los descendientes y con los ascendientes, no
siendo excluido por estos, pero excluye a los colaterales.

A falta de herederos, los bienes pasan al Estado en calidad de propietario de las cosas sin dueño. Art.2424.-
Heredero legítimo. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante,

a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden
y según las reglas establecidas en este Código.

A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según el lugar en que están situados.”

b) Prelación de grado: dentro de cada orden, el heredero de grado más próximo al causante excluye al de grado
más remoto, salvo el derecho de representación

Si una persona deja descendientes, estos se encuentran en el primer orden de preferencia, pero dentro de ese orden
pueden haber quedado hijos, nietos, bisnietos del causante. No todoso son llamados conjuntamente sino que, por la
prelación de grados, la herencia será recibida por los hijos salvo el derecho de representación.

c) Naturaleza y origen de los bienes: art.2425: “En las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al
origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario.”

Esto significa que los bienes del causante serán divididos entre los herederos sin tomar en cuenta si se trata de
bienes inmuebles, muebles registrables, muebles o derechos. Tampoco se debe considerar la causa o el titulo de su
adquisición.

Excepciones al ppio.:

-cuando el causante se encontraba casado bajo el régimen de comunidad y esta subsistía al tiempo de la muerte
(necesario distinguir bienes propios de gananciales).

-en la sucesión del adoptado simplemente, cuando el adoptante es llamado por la ley debido a que hay que
determinar si el adoptado ha recibido bienes de su familia de origen.

-cuando se ha transmitido por causa de muerte el derecho de opción y unos herederos deciden aceptar la herencia
original y otros renunciarla a ella pero no a la del actual causante, los que hubieran aceptado ambas herencias
adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden al causante.
-en el caso de aceptación forzada de la herencia cuando ha habido ocultamiento o sustracción de bienes de la
herencia.

2) Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar y órdenes en que opera. Limites.
Requisitos en el representado y en el representante. Efectos del derecho de representación, obligación de
colacionar.

La representación es una excepción al principio de prelación de grados. Mediante ésta, es posible que un heredero
de grado más lejano concurra con herederos de grados más próximos, no siendo excluidos por estos.

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de representación en el orden de los descendientes


(art.2427) y también en la línea colateral entre los descendientes de los hermanos (2439). De estos enunciados
deriva que la representación tiene lugar en la sucesión intestada, aunque puede haber casos de representación en la
sucesión testamentaria, cundo por ejemplo el testador expresamente lo ha establecido, o cuando ha contemplado
casos de sustitución permitida por el art.2491 a favor de los descendientes del instituido en primer lugar para el
caso que este no pueda o no quiera aceptar la herencia.

Según el art.2429 “la representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente…”.
Para que la representación pueda tener lugar es imprescindible que el representante sea hábil para heredar al
causante, es decir que tenga un llamamiento vigente y no esté contrariado por la renuncia y la indignidad, y
también que sea hábil para heredar al representado, aunque puede renunciar a la herencia de este e igualmente
representarlo.

El representante ocupa el lugar del representado con los mismos derechos y obligaciones que éste tenía en la
sucesión del causante.

El representante deberá colacionar el valor de la donación que el representado hubiera recibido del causante.

Cuando existe derecho de representación, la herencia se divide por estirpes, es decir, la que forma cada uno de los
hijos con relación a su padre.

Art. 2428.-Efectos de la representación. En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se


divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende
más de un grado, la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Dentro de cada rama o subdivisión de
rama, la división se hace por cabeza.”

Art. 2429.-Casos en que tiene lugar. La representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o

indignidad del ascendiente. No la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la
sucesión de éste. Se aplica también en la sucesión testamentaria, si el testador se limita a confirmar la distribución a
la herencia que resulta de la ley.

3) Vocación de los descendientes: es el primer orden, sin que exista ninguna diferencia de acuerdo a la naturaleza
del vínculo, ya que tienen idéntico derecho los descendientes matrimoniales, extramatrimoniales, y adoptivos, al
igual que los nacidos mediante TRHA.

El llamamiento de los descendientes tiene las siguientes características:

-Los desc. Están protegidos por un llamamiento imperativo, ya que son legitimarios y su legítima es de dos tercios
(2445), además gozan de la investidura de pleno derecho como herederos (2337).

-Pueden ser sujetos activos y pasivos de la acción de colación.

Se ha diferenciado el llamamiento de los hijos respecto de los demás descendientes. Art.2426 “los hijos del
causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales”. Al estar todos los hijos en igualdad de condiciones, la
herencia se divide entre ellos en partes iguales, es decir por cabeza.

Art.2427: “los demás descendientes heredan por derecho de representación, sin limitación de grados”.

Los descendientes excluyen a los ascendientes y a los colaterales, y concurren con el cónyuge supérstite.

Si estaba el causante casado bajo el régimen de comunidad, el cónyuge supérstite recibe la mitad de gananciales y
la otra mitad es heredada por los descendientes.

Respecto de los bienes propios o bien si estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, el cónyuge
concurre en estos bienes como un hijo mas (art.2433)

Vocación de los ascendientes: el segundo orden corresponde a los descendientes del causante que tendrán su
llamamiento a la herencia en caso de no haber descendientes.

Los ascendientes tendrán los mismos derechos sin que tenga relevancia la naturaleza del vinculo, ya sea
matrimonial, extramatrimonial, adoptivo o el que se genera con las TRHA.
Características del llamamiento:

-Tienen como legitima un medio (art.2445), y gozan de investidura de pleno derecho.

-No son sujetos activos ni pasivos de la colación y dentro de ese orden no existe el derecho de representación, por
lo que el asc. más cercano excluye al más lejano.

-Los asc. concurren con el cónyuge recibiendo este la mitad de la herencia, y la otra mitad se divide entre aquellos.

-Los ascendientes excluyen a los colaterales.

Art. 2431.- falta de descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia
por partes iguales.”

Dentro del mismo grado los ascendientes heredan por cabeza y esto significa que cada uno de ellos recibirá una
parte de la herencia igual a la que le corresponde a los restantes coherederos.

Vocación del cónyuge supérstite: el tercero orden sucesorio corresponde al conyuge supérstite.

Las características de este orden son:

-Es un legitimario

-Su legítima es la mitad de la herencia.

-Tiene la investidura en la calidad de heredero de pleno derecho y puede ser sujeto activo y pasivo de la acción de
colación.

Concurre con los ascendientes y descendientes, a falta de estos, recibe la totalidad de la herencia y excluye a los
colaterales.

Con los descendientes ocurre en lo establecido en el art. 2433 “si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el
acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo/a es llamado en concurrencia con
descendientes, cony. supérstite no tiene parte alguna en la división de los bienes gananciales que correspondan al
cony. prefallecido”

Cuando concurre con los ascendientes, la forma de dividir la herencia surge del art.2434: “Si heredan los
ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia.

Art.2435.-“A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad, con exclusión de los
colaterales.”

Vocación sucesoria en caso de adopción simple:

Art.2430.-Caso de adopción. El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo
y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.
Art.2432: .-Parentesco por adopción. Los adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, en la adopción
simple, ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de origen,
ni ésta hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Estas
exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. En los demás bienes, los adoptantes
excluyen a los padres de origen.

La primera parte de la norma coloca en pie de igualdad a todos los adoptantes, cualquiera haya sido el tipo de
adopción, y los iguala con los ascendientes por naturaleza.

Luego establece que, cuando ha mediado la adopción simple, y el adoptado fallece sin dejar descendientes, la
norma le confiere el llamamiento intestado a los adoptantes, quedando excluidos los padres de origen.

También plantea el mismo caso si el adoptado ha recibido bienes a título gratuito de su familia de origen estos no
son heredados por el adoptante y serán heredados por la familia de sangre,

Cuando el adoptado recibió bienes a título gratuito de su familia adoptiva, serán heredados por los adoptantes.

Se ha contemplado el caso que se puede presentar si como consecuencia de las exclusiones señaladas no hubiera
otros miembros de la familia que pudieran heredar esos bienes. En tal situación, los bienes podrán ser heredados
por los adoptantes si fueron recibidos a título gratuito de la familia de origen, y por los padres de sangre si fueron
recibidos a título gratuito por la familia adoptiva.

4) Exclusión de la vocación sucesoria entre cónyuges. Matrimonio in extremis. Divorcio. Separación de hecho y
cese de la convivencia resultante de una decisión judicial.

Puede suceder que los cónyuges se hayan casado bajo el régimen de comunidad y lego lo cambian por el de
separación de bienes. Cuando la comunidad a terminado y se han liquidado los bienes gananciales
adjudicándoselos por mitad hay que verificar si estos deben mantener su calificación como tales cuando se produce
el fallecimiento de uno de los cónyuges.

La opinión mayoritaria de la doctrina era que no había que distinguir el origen de los bienes, y en consecuencia,
heredara como un hijo más, porque al estar liquidada la comunidad no existen bienes gananciales, sino bienes
propios. El cónyuge supérstite para mantener la vocación hereditaria tiene que haber convivido con el causante
hasta su muerte.

En el caso de la comunidad disuelta pero no liquidada es diferente, porque los bienes gananciales permanecen
indivisos, y por ello no han perdido la condición de tal porque falta la adjudicación a los esposos. No cabe otra
alternativa que dividirlos conforme al art.2433, por lo que el conyugue será
excluido por los descendientes de la mitad de los bienes gananciales que correspondan al esposo fallecido.

Art.2436.-Matrimonio “in extremis”. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los
treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración,
conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión
convivencial.

Art.2437.-Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. El divorcio,
la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la
convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

5) Vocación de los parientes colaterales: derecho de representación. Hermanos bilaterales y unilaterales.

Los parientes colaterales no tienen un llamamiento imperativo protegido por la legitima, sino que son llamados por
la ley en forma supletoria de la voluntad del causante. Si el causante ha redactado un testamento en el que exista
institución de herederos, los colaterales arecen de vocación hereditaria por cuando son excluidos por el heredero
testamentario.

Los parientes colaterales deben obtener la investidura en la calidad de herederos en forma judicial, y al no ser
legitimarios no son sujetos activos ni pasivos del derecho de colación.

Art.2438.-Extensión. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el
cuarto grado inclusive”

Art. 2439.-Orden. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de
representación de los descendientes de los hermanos, hasta el cuarto grado en relación al causante.

Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales.”

El derecho de representación también tiene el límite del cuarto grado, por lo que no podría un colateral más remoto
concurrir a la herencia aunque lo pretendiera hacer en virtud de la representación.

Art.2440.-División. En la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de

éstos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquéllos. En los demás casos, los colaterales que concurren
heredan por partes iguales.”
Los colaterales llamados en el mismo grado a la herencia la dividirán por cabeza porque no puede haber diferencias
entre ellos.

La excepción a esta regla se encuentra en el caso que ante la muerte del causante sean llamados hermanos que
tenían a ambos progenitores en común con el fallecido, y al mismo tiempo otros hermanos con los que solo tengan
un vínculo en común con el muerto. En este caso, cada uno de los hermanos unilaterales recibirá la mitad de lo que
le corresponde a cada uno de los hermanos bilaterales.

6) Derechos del Estado. Declaración de vacancia. Procedimiento. Curador de bienes. Funciones. Derechos de
herederos presentados tardíamente.

Cuando una persona ha fallecido sin que queden miembros de la familia con vocación hereditaria y sin que haya
testamento instituyendo heredero, o si estos existieron, han renunciado a la herencia o bien cuando n se han
distribuido en el testamento mediante legados todos los bienes del causante, nos encontramos ante una herencia
vacante. Art.2424”… A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados.”

Art.2441.-Declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, se debe declarar
vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de

los bienes mediante legados.

Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes.

La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden, por oficio judicial.

Art.2442.-Funciones del curador. El curador debe recibir los bienes bajo inventario. Debe proceder al pago de las
deudas y legados, previa autorización judicial. A tal efecto, a falta de dinero suficiente en la herencia, debe hacer
tasar los bienes y liquidarlos en la medida necesaria. Debe rendición de cuentas al Estado o a los Estados que
reciben los bienes.

La rendición de cuentas de la gestión del curador debe ser efectuada al estado que recibe los bienes, ya que su
actuación es la que ha posibilitado esa adquisición.

Cuando se haya concluido con la gestión de pagar las deudas del causante y cumplir con los legados, debe darse
por finalizada la actuación del curador.
Art.2443.-Conclusión de la liquidación. Concluida la liquidación, el juez debe mandar entregar los

bienes al Estado que corresponde. Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe promover la petición
de herencia. En tal caso, debe tomar los bienes en la situación en que se encuentran, y se considera al Estado como
poseedor de buena fe.

En caso de aparecer un heredero tardío deberá promover la acción de petición de herencia y luego de acreditado su
derecho podrá requerir la entra de los bienes que existan todavía en el estado en que se encuentren.

UNIDAD TEMÁTICA N°10: Legítima

1) Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Derecho comparado. Naturaleza jurídica. Caracteres. Nuevas
tendencias. Orden público y autonomía de la voluntad.

La institución de la legítima adquiere relevancia solamente en los casos en que el causante deja legitimarios y ha
hecho un testamento ya sea instituyendo herederos o efectuando legados o ha realizado donaciones en vida.
Cuando no hay legitimarios, el causante puede disponer libremente de sus bienes, ya que no existe protección de la
legítima.

La legítima es la porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los legitimarios.

Naturaleza jurídica: la discusión se plantea en torno a si es parte de la herencia, o parte de los bienes. Según Azpiri
la legítima es parte de la herencia, porque los derechos del heredero no se agotan con la recepción de una
determinada cantidad de bienes. Para recibir la legítima es preciso ser heredero

En cuanto a la libertad de testar y la legítima, por una parte se entiende que la libertad de testar resguarda los
derechos de propiedad del titular de los bienes y por otra parte, que la legítima toma en consideración la protección
de la familia asegurándole que, ante el fallecimiento del propietario recibirán un parte sustancial de sus bienes.

La legítima encuentra su justificación en la solidaridad familiar existente entre el causante y sus parientes más
próximos y en que contribuye a una más justa división de la riqueza resultante del reparto del patrimonio del
causante entre los herederos.
2) Herederos legitimarios. Cuotas. Soluciones en caso de concurrencia.

Art.2444.-Legitimarios. Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos
de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge.

Art.2445.-Porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los

ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor
líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante más el de los bienes donados computables para cada
legitimario, a la época de la partición

según el estado del bien a la época de la donación. Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se
toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su
nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas
después del matrimonio.

Cuotas de legítimas: la legítima de los descendientes será de dos tercios y la de los ascendientes como la del
cónyuge será de un medio.

Art. 2446.-Concurrencia de legitimarios. Si concurren sólo descendientes o sólo ascendientes, la

porción disponible se calcula según las respectivas legítimas. Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción
disponible se calcula según la legítima mayor” Cuando se presenta la concurrencia de descendientes que tienen una
legitima global de dos tercios y el cónyuge cuya legitima es de un medio, no es posible adicionar una a la otra
porque se superaría la totalidad de la masa de legitima.

Por ese motivo se ha sostenido que la legítima mayor absorbe a la menor, y en tal caso se tomara en cuenta para
todos los legitimarios que concurren conjuntamente, es decir para los descendientes y el cónyuge, la legítima de
dos tercios.

En el caso de la concurrencia de los ascendientes cónyuge, tienen como legitima la mitad en ambos órdenes, y será
esta la protección de la que gozaran en este caso de concurrencia.

3) Cálculo de la legítima. Valuación de donaciones, problemas. Masa de legítimas. Porción disponible. Mejora.
Cálculo de la legítima: este procedimiento solo debe ser realizado cuando se trata de descendientes o del cónyuge
quedando fuera de consideración las donaciones que puedan haber efectuado cuando los llamados como
legitimarios son ascendientes.

En cuanto a las donaciones hechas a los descendientes, es correcto que los bienes que se deben tomar en cuenta se
refieran a la situación de cada legitimario, puesto que puede suceder que una donación haya sido realizada cuando
todavía no había sido concebido el heredero y, por tal motivo no podría perjudicarlo.

El momento a partir del cual se consideran las donaciones también es adecuado porque guarda relación con el plazo
máximo de duración del embarazo y de ese modo, se zanjan las cuestiones que pueden presentarse respecto de una
donación llevada a cabo cuando se conocía que la persona ya había sido concebida. También es pertinente tomar en
cuenta ese mismo plazo respecto del ascendiente a quien se representa y con relación al cónyuge determinar el
momento de la celebración de las nupcias.

Valuación de las donaciones, problemas: la herencia se valúa al tiempo de la muerte, mientras que las donaciones
se tasan a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Quedan establecidos dos
momentos en los cuales deben valuares los bienes que componen la masa de legitima, los de la herencia liquida al
momento del fallecimiento y las donaciones al momento de la partición.

La legítima debe ser calculada según los valores de los bienes al momento de la muerte que es cuando se
determinara si la misma ha sido respetada o no.

Masa de legítimas: la masa de legitima se integra con los bienes que componen la herencia, menos las deudas y
cargas, mas el valor de las donaciones colacionables y reducibles.

En cuanto a la herencia hay que tener en cuenta que se compone con los bienes que existían dentro del patrimonio
del causante al dia de su fallecimiento menos los que se transmiten por causa de muerte. A su vez dentro de los
bienes que componen la herencia no deben ser computados los créditos incobrables, los frutos devengados dsp de
la muerte porque corresponden al los herederos y los bienes comunes que no tengan valor patrimonial propio,
como pueden ser los diplomas, etc.
De esta masa de bienes habrá que restar las deudas que dejo el causante y las cargas hereditarias. Todas esas deudas
y cargas deben ser deducidas de la herencia, porque el 2445 alude al valor líquido de la herencia.

Se deberá adicionar el valor de los bienes donados ya sea a legitimarios y que puedan ser objeto de la acción de
colación o bien a terceros que serán pasibles de la acción de reducción.

Hay que computar las donaciones efectuadas a partir de los 365 anterior al nacimiento del legitimario o al
nacimiento del ascendiente a quien representa y para el cónyuge las hechas después del matrimonio. Respecto del
momento hasta el que las donaciones deben tomarse en cuenta, es preciso tener presente que se deberán considerar
para el cálculo de la legítima solamente las donaciones en las que el donatario haya poseído el bien donado menos
de diez años de antigüedad a la muerte del causante. No podrán incluirse las donaciones que hubieren perecido sin
culpa del donatario

Todos estos bienes deben ser computados a los efectos de determinar la legítima global de esa sucesión en función
de los legitimarios que son llamados a la misma.

Además deberán ser integradas todas o algunas de esas donaciones cuando se quiera establecer la legítima
particular de un heredero porque puede suceder que tenga que ser computada con relación a algún legitimario
mientras que para otro no deberá ser considerada.

Mejora a favor del heredero con discapacidad: el art.2448 establece la posibilidad de mejorar a descendientes o
ascendientes con discapacidad en un tercio de las porciones legítimas. “El causante puede disponer, por el medio
que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las
porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos
efectos, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o laboral.”

Determinada la masa de legítima y el orden de los legitimarios que son llamados a esa herencia, queda establecida
la legítima global.

El excedente de esa legítima será la porción disponible que en el presente caso y por medio del testamento debe ser
atribuida al legitimario con discapacidad. Debe disponerse expresamente que un tercio de la legítima sea atribuida
a dicho legitimario. La forma en la que debe instrumentarse dicha mejora es por testamento.
4) Protección de la legítima: normas imperativas. Transmisión de bienes a los legitimarios por actos entre vivos.
Presunción legal de gratuidad y de mejora: efectos, consentimiento de legitimarios. Opción de los herederos
legitimarios en caso de disposición gratuita entre vivos o legado de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia.

Protección de la legítima: art.2447: “el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones
legitimas, si lo hace, se tienen por no escritas”. La forma típica que se encuadra en este artículo resulta del
testamento mismo y no es posible que se le reconozca validez a ninguna disposición que resulte contraria a la
integralidad de la legítima.

Dentro de las normas protectoras de la legítima se encuentra también el art.2449 que establece “ es irrenunciable la
porción legitima de una sucesión aun no abierta”. Esta norma tiene a resguardar la integralidad de la legítima y se
agrega a un cumulo de disposiciones que persiguen ese fin.

Para que quede invalidada la renuncia a la legítima tiene que haber sido realizada antes del fallecimiento del
causante. Luego de ocurrido el fallecimiento el legitimario se encuentra en condiciones de decidir acerca de la
aceptación de la herencia o su renuncia a la misma o de su aceptación, pero renunciando a la legítima que le pueda
corresponder.

Transmisión de bienes a los legitimarios:

Art. 2461-“Si por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad
de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume
sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se
deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente

demuestre haber efectivamente pagado. El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el
excedente es objeto de colación. Esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios
que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas.”

a)Requisitos: el código ha tenido especialmente en cuenta el caso en que el propietario de un bien lo transfiere en
vida a quienes serán luego sus legitimarios, reservándose el usufructo, uso, la habitación de por vida o
constituyendo a su favor una renta vitalicia.
En estos casos, el legitimario contratante no tendrá el dominio útil del bien sino hasta que se produzca el
fallecimiento del causante, momento en el cual se recompondrá en su cabeza la plena propiedad o se extinguirá la
obligación de cumplir con la renta vitalicia.

El acto tiene que haber sido oneroso, lo que descarta el supuesto de gratuidad, ya que en este caso caería dentro de
la acción de colación.

b) Presunciones: cuando se reúnen los recaudos que el articulo establece, la ley presume que se trata de un acto
que en apariencia es oneroso, pero que en realidad es gratuito. Si el acto es gratuito operara la obligación de
colacionar aunque se haya reservado el usufructo, uso, habitación o la renta vitalicia.

De allí surge la consecuencia de imputar su valor a la porción disponible.

- Todo contrato oneroso entre una persona y sus posibles legitimarios cuando se ha hecho con reserva de usufructo,
uso, habitación o renta vitalicia, es, en verdad, gratuito.

- La intención del causante ha sido beneficiar al legitimario en la medida de la porción disponible.

El valor excedente, deberá ser colacionado porque se trata de una donación que quiebra la igualdad entre los
herederos legitimarios. Habrá presunción de donación en la medida en que no se pueda demostrar la onerosidad del
acto.

Al presumirse la intención de mejorar, la imputación del valor de los bienes cuya onerosidad no se haya podido
demostrar se hará a la porción disponible y el excedente será objeto de colación y, falta decir, en la medida en que
los otros herederos lo demanden.

c) Consentimiento en la enajenación: la excepción se presenta cuando los otros legitimarios han consentido con la
enajenación. Aquellos que podrían resultar perjudicados por el acto, aceptan expresamente que el mismo se realice.
De esta manera están admitiendo que se trata efectivamente de un acto oneroso y que nada tienen ni tendrán que
objetar luego del fallecimiento del causante.

Usufructo, uso, habitación o renta vitalicia constituida por actos entre vivos o por legados:

Art.2460.-“Si la disposición gratuita entre vivos o el legado son de usufructo, uso, habitación, o renta vitalicia, el
legitimario o, en su caso, todos los legitimarios de común acuerdo, pueden optar entre cumplirlo o entregar al
beneficiario la porción disponible.”

Se requiere ahora el acuerdo entre los legitimarios para decidir sobre la opcion conferida por la disposicion.
El causante puede disponer de sus bienes en vida con total libertad y entre estos actos puede constituir diversos
derechos reales o el contrato de renta vitalicia y también puede hacerlo por testamento efectuando legados que
tengan esos mismos objetos.

La constitución de un usufructo, ya sea realizado en vida o por un legado, consiste en que el beneficiario podrá
usar, gozar y disponer judicialmente de un bien determinado mientras viva pasando la nuda propiedad luego del
fallecimiento de su titular al heredero o a otro legatario.

La renta vitalicia se concreta cuando se ha entregado un capital y a cambio el beneficiario recibirá una renta en
forma periódica mientras viva.

El legitimario no sabrá al fallecer el causante si estos actos realzados en vida o si los legados lesionaran su legitima
al superar la porción disponible o no. Frente a esta situación el CCCN, le confiere al legitimario una opción
pudiendo elegir entre cumplir con lo que dispuso el causante o liberarse de esa obligación entregando al
beneficiario de la disposición entre vivos o al legatario la porción disponible que es el máximo al que podía aspirar
el destinatario de la disposición.

O el legitimario asume el riesgo de cumplir con lo que el causante estableció en vida y acatar las disposiciones
testamentarias aun cuando supere la porción disponible, o acepta entregar esta que es lo que el causante podía
disponer.

Ante la existencia de varios legitimarios, la opción se concede cuando exista acuerdo entre ellos y así podrán
decidir entre cumplir con lo dispuesto por el causante o entregar la porción disponible.

Si los legitimarios no se ponen de acuerdo, la forma de dar una respuesta equitativa es considerar que en tal
supuesto los legatarios recibirán a prorrata los bienes que conforman la porción disponible.

5) Acción de entrega de la legítima: distintos supuestos. Acción de complemento: reducción de disposiciones


testamentarias y de donaciones. Orden en la reducción. Obligación de restituir el bien donado, distintos supuestos.
Legitimación. Efectos. Prescripción. Comparación entre las acciones de reducción y colación.

Art. 2450.-“Acción de entrega de la legítima. El legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su
porción legítima, a título de heredero de cuota. También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes
pero ha efectuado donaciones”

Habrá preterición cuando el causante ha omitido en su testamento a un legitimario y ha instituido como heredero a
otro.
Especies de preterición:

-voluntaria: cuando el causante conocía la existencia del legitimario y lo omite

-involuntaria: cuando, al tiempo de hacer el testamento, el causante no sabía acerca de la existencia del legitimario,
o bien este nace después de otorgado el testamento.

Derecho del legitimario preterido: por lo establecido en el art.2450, el heredero preterido tiene derecho a que se le
entregue su porción legítima en calidad de heredero de cuota (art.2488). Esto significa que el legitimario preterido
en su condición de heredero de la cuota que corresponde a su porción legítima no tiene vocación al todo de la
herencia.

Situación del heredero instituido: el heredero instituido recibirá un contenido hereditario equivalente a la porción
disponible, por lo que la condición de heredero instituido vendría a ser equivalente a la del heredero de cuota, y no
tendría vocación al todo de la herencia, y por ello, carecería de la posibilidad de acrecer si el legitimario por
cualquier causa no pudiera recibir su porción legitima.

La situación del heredero instituido puede variar entre la condición de heredero de cuota o heredero universal de
acuerdo al resto de las disposiciones que puedan existir en el testamento.

Acción de entrega de la legítima: corresponde al legitimario omitido y tendrá por objetivo que le sean entregados
los bienes hereditarios en cantidad suficiente como para que la protección legal resulte satisfecha.

La acción deberá ser entablada ante el mismo juez que interviene en el juicio sucesorio

La legitimación pasiva corresponde a los instituidos en el testamento ya que serán los que deberán sostener la
validez de su institución y eventualmente, satisfacer la legítima mediante la entrega de bienes hereditarios

La prescripción de la acción de preterición se opera a los cinco años de la muerte del causante.

Acciones protectoras de la legítima: se han establecido como acciones protectoras de la legitima, la acción de
complemento y la acción de reducción.

Acción de complemento: Art. 2451 “el legitimario a quien el testador le ha dejado, por cualquier título, menos de
su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.”
Mediante la acción de complemento se ataca la institución de herederos realizada en el testamento, mientras que en
la acción de reducción se cuestiona la institución de herederos de cuota o los legados que afecten la legítima.

Acción de reducción: Art.2452.-“Reducción de disposiciones testamentarias. A fin de recibir o complementar su


porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de

herederos de cuota y de los legados, en ese orden. Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el
segundo párrafo del artículo 2358.”

La acción de reducción es el derecho que tiene un legitimario para atacar las instituciones como herederos de cuota
y los legados hechos por el causante en su testamento o las donaciones hechas en vida por el mismo, en la medida
que excedan la porción disponible. La acción requiere la actuación judicial del legitimario perjudicado.

Legitimación activa y pasiva: la acción de reducción se concede a los legitimarios del causante Cuando se trata de
institución de herederos de cuota o de legados, para que el legitimario pueda demandar la reducción tiene que
ostentar ese carácter y para ello debe haber aceptado la herencia y mantener su llamamiento vigente

Cuando mediante la acción se pretende atacar donaciones hechas por el causante, misma tendría que haber sido
efectuada a partir de los 365 días anteriores al nacimiento del legitimario, del nacimiento del ascendiente a quien se
representa o en el caso de que el accionante sea el cónyuge, después de las nupcias.

A su vez, al momento de la muerte del causante no tienen que haber transcurrido mas de diez años desde que se
tuvo la posesión del bien donado porque se aplicaría la prescripción adquisitiva.

Los acreedores personales de los legitimarios pueden demandar por reducción en virtud de la acción subrogatoria
que les corresponde, al igual que los herederos del legitimario y los cesionarios.

En cuanto a la legitimación pasiva, cabe acotar que de ella depende el acto que vulnere la legitima. Si lo que supera
la porción disponible fuesen instituciones de herederos de cuota o legados, la acción debe dirigirse contra los que
se encuentren en esa condición. EN el caso que sea una donación la que afecte la legítima, la acción debe ser
entablada contra el donatario y eventualmente contra las personas que de él han recibido el bien donado.
Orden de la reducción: primero deben reducirse las instituciones de herederos de cuota y de los legados. Este orden
de reducción de los legados es supletorio de lo que el causante pueda haber establecido en su testamento, ya que si
este ha efectuado una disposición en la que expresamente dispusiese el orden de cumplimiento del que resulta
indirectamente el orden de las reducciones, hay que atenerse a él.

Cuando se han dejado sin efecto todos los legados y todavía se encuentra vulnerada la legítima, será necesario
reducir las donaciones. Se reducirán las donaciones conforme el art.2453 “Si la reducción de las disposiciones
testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la
reducción de las donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última donación, y luego las demás en
orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.”

Solo podrán ser reducidas las donaciones efectuadas a partir de los 365 días anteriores al nacimiento del legitimario
o del ascendiente a quien se representa, y ene l caso del cónyuge las que se hubieren hecho después del
matrimonio. Tampoco podrán ser reducidas las donaciones en las que el donatario haya tenido posesión del bien
por más de 10 años a la fecha del fallecimiento del causante.

En caso de que efectuando la reducción de la última donación no se alcance a cubrir la legítima, se retrocederá en
el tiempo dejando sin efecto las donaciones más recientes para luego ir sobre las anteriores.

El proceso de reducción continuara hasta que se resuelva la última donación que ha afectado la porción legítima.

Art.2454.-Efectos de la reducción de las donaciones. Si la reducción es total, la donación queda resuelta.

Si es parcial, por afectar sólo en parte la legítima, y el bien donado es divisible, se lo divide entre el legitimario y el
donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una porción mayor, con un crédito a
favor de la otra parte por el valor de su derecho. En todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando
al legitimario la suma de dinero

necesaria para completar el valor de su porción legítima. El donatario es deudor desde la notificación de la
demanda, de los frutos o, en caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior, de intereses.”

Art.2455.-Perecimiento de lo donado. Si el bien donado perece por culpa del donatario, éste debe su valor. Si
perece sin su culpa, el valor de lo donado no se computa para el cálculo de la porción legítima.
Si perece parcialmente por su culpa, debe la diferencia de valor; y si perece parcialmente sin su culpa, se computa
el valor subsistente.

Art. 2456.-Insolvencia del donatario. En caso de insolvencia de alguno de los donatarios e imposibilidad de ejercer
la acción reipersecutoria a que se refiere el artículo 2458, la acción de reducción puede ser ejercida contra los
donatarios de fecha anterior.

Art.2457.-Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue, con relación al legitimario, los
derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores.

Art.2458.-Acción reipersecutoria. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes
registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario
satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima.

Art.2459.-Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el


subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión.
Se aplica el artículo 1901.

6) ¿?

UNIDAD TEMÁTICA N°11: Vocación testamentaria

1) Testamento. Concepto. Carácter personalísimo. Especialidad del testamento. Unilateralidad, prohibición de los
testamentos conjuntos. Revocabilidad

El testamento es el instrumento al que el CCCN le atribuye la idoneidad para regular la sucesión por la voluntad del
causante.

Art.2462.-“Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su
muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro, mediante testamento otorgado
con las solemnidades legales; ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.”

Cuando existen legitimarios, la disposición de los bienes no es libre porque debe respetar sus legítimas quedando la
posibilidad de decir el destino solo de la porción disponible.
La segunda limitación referida ya a todos los testamentos es que debe respetar las solemnidades establecidos para
la forma de testar que elija el causante, puesto que si no se cumpliera con ellas, el testamento es nulo.

Se pueden incluir disposiciones de contenido extrapatrimonial como el reconocimiento de un hijo


extramatrimonial, la designación de tutor o curado, el nombramiento de albacea, entre otros. El testamento como
regla general, surtirá efectos después de la muerte del causante.

Art.2463.-“Reglas aplicables. Las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en
cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este Título.”

Se trata de un acto jurídico porque encuadra dentro del concepto que trae el art. 259 cuando lo define como el acto
voluntario licito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas ya que es evidente que mediante el testamento se produce la adquisición de derechos con posterioridad al
fallecimiento del testador.

Carácter personalísimo: el testamento instrumenta la voluntad del testador que regula la transmisión de sus bienes
para después de su muerte y es evidente que debe tratarse de la expresión de su propia voluntad sin que pueda
delegar su redacción en otra persona.

Así lo menciona el art. 2465 “las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del
testador…la facultad de testar es indelegable. Las disposiciones testamentarias no puede dejarse al arbitrio de
tercero…”.

Especialidad del testamento: art.2465 “…las disposiciones testamentarias deben…bastarse a sí mismas”.

EL contenido del testamento es el que regula la transmisión de los bienes y no resulta posible que la designación
del heredero o cualquier otra disposición surja de otro documento por más que así lo haya dispuesto el testador.

Unilateralidad: art. 2465 “…no es válido el testamento otorgado conjuntamente por dos o más personas”. Lo que la
ley prohíbe es que el testamento sea conjunto.

En el caso que un testamento conjunto haya sido otorgado en un país que admite esta forma testamentario y luego
debe ser ejecutado en nuestro país, resulta de aplicación el art.2645 “El testamento otorgado en el extranjero es
válido en la República según las formas exigidas por la ley del
lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al
momento de testar o por las formas legales argentinas.”

Revocabilidad: el testamento es esencialmente revocable por voluntad del testador. No confiere a los instituidos
derecho alguno hasta la apertura de la sucesión (art.2511).

2) Capacidad para testar. Incapacidades. Vicios de la voluntad. Error. Dolo: captación de la voluntad. Violencia.
Simulación. Acción de impugnación. Capacidad para recibir por testamento. Supuestos de inhabilidad, sanción.

Art. 2466 “el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la
muerte del testador”

Capacidad para testar: para otorgar el testamento en forma validad es preciso contar con la capacidad necesaria
para hacerlo. El art. 2647 dispone: “la capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige por el derecho del
domicilio del testador al tiempo de la realización del acto”.

Incapacidades:

a) Por falta de la edad requerida: art. 2464 “pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto”

b) Por falta de razón: art.2467 inc. C “es nulo el testamento…que ha sido otorgado por persona privada de la
razón en el momento de testar.”

Art.2467 inc. D “es nulo el testamento…por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin
embargo esta puede otorgar testamento en intervalos lucidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar
que la enfermedad ha cesado por entonces”

c) Por la falta de aptitud para comunicarse: art.2467 inc. E “es nulo el testamento…por ser el testador una persona
que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no saber leer ni escribir, excepto
que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el acto”.

Las causas de nulidad del testamento o de sus disposiciones se encuentran enumeradas en el art. 2467: Nulidad del
testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la
disposición testamentaria: a) por violar una prohibición legal; b) por defectos de forma;

c) por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón

debe ser demostrada por quien impugna el acto;

d) por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar
testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la

enfermedad ha cesado por entonces;

e) por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma

oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación

de un intérprete en el acto; f) por haber sido otorgado con error, dolo o violencia;

g) por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta.

El error tiene que haber sido esencial. Puede recaer sobre la naturaleza del acto, o bien se trata de un error sobre un
bien de distinta especie o calidad a la que se quiso disponer, que haya existido una equivocación sobre la cualidad
sustancial del bien que haya sido determinante del acto, sobre los motivos personales relevantes que hayan sido
incorporados expresa o tácitamente o sobre la persona la persona a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante
para su celebración.

El error que vicia el consentimiento testamentario tiene que haber sido esencial, grave, determinante del acto y no
excusable de acuerdo a las circunstancias del caso.

El dolo se configura cuando ha habido una aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier
artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.

Para viciar el consentimiento, el dolo tiene que haber sido grave, determinante del acto, excusable y que provoque
un daño y este último recaudo va ínsito en el acto testamentario porque es indudable que el mismo existirá en tanto
se pretenda hacer valer una disposición testamentaria obtenida de esa forma. Una manera peculiar de configurar el
dolo en materia testamentaria se presenta con la captación de la voluntad del testador.

La captación de la voluntad del testador supone engaños sobre hechos o afectos que puedan inducir al causante
para que no exprese su voluntad real en el testamento.

Sera necesario evaluar las circunstancias personales del testador como su edad, salud física y mental, ya que sin
llegar a la incapacidad para testar puede resultar más fácil de influir. También habrá que
observar el comportamiento de quien resulta beneficiario del testamento para determinar si ha recurrido a
conductas reprochables o maniobras o alegaciones falaces, como la calumnia a determinados miembros de la
familia, o ha impedido el contacto de estos con el testador en los últimos momentos de su vida, no permitiendo las
visitas o los llamados telefónicos o interceptando cualquier contacto epistolar o de otra índole.

También será necesario distinguir si el dolo afecta todo el testamento o si solo se refiere a una disposición en
particular.

La violencia comprenderá a la que se manifieste mediante la fuerza irresistible o a través de amenazas de generar el
temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar.

Aquel que pretenda que un testamento ha sido efectuado bajo violencia deberá acreditar que este vicio subsistió
mientras el testador estuvo en condiciones físicas o mentales como para haberlo revocado.

Acción de impugnación: (art. 2469) la acción de nulidad de un testamento o de alguna disposición testamentaria
tiene que tramitar ante el mismo juez que interviene en el proceso sucesorio. La legitimación activa para interponer
la acción de nulidad la tiene cualquier interesado.

La legitimación pasiva se establece respecto de los beneficiarios del testamento ya sea porque han sido instituidos
herederos, herederos de cuota, legatarios particulares o beneficiarios de un cargo, inclusive la acción puede
dirigirse contra el albacea cuando se cuestione el testamento en el que ha sido designado.

La prueba deberá guardar relación con la causa de nulidad invocada y podrán ser ofrecidos todos los medios
procesales admisibles.

La sentencia que hace lugar a la nulidad, lo priva de efectos en forma total o bien, deja sin efecto la clausula cuya
nulidad haya sido declarada.

En caso de que ya hubiera sido ejecutado en todo en parte el testamento deberán restituirse los bienes afectados por
la declaración de nulidad a quien deba recibirlos como consecuencia de esa sentencia. En el caso de tratarse de una
causa de nulidad absoluta del testamento, la acción de nulidad es imprescriptible

En los casos de nulidad relativa, si se tratase de vicios del consentimiento la acción prescribe a los dos años, y en
los restantes se aplicara el plazo de prescripción genérico de cinco años.

Art. 2482.-Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser
aprobadas las cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su
última enfermedad.

Art.2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento
son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir prueba
en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente

de la persona impedida de suceder.

El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio.

Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son
considerados de mala fe.

3) Objeto del testamento. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Reglas doctrinarias El


testamento tiene como objeto disponer de los bienes para después de la muerte del causante.

Cuando se interpreta el testamento, lo que se busca es desentrañar la voluntad real del causante. Art.2470.
“Interpretación. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante
según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que
surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, en cuanto sean compatibles, las demás reglas
de interpretación de los contratos”

UNIDAD TEMATICA N°12: Formas de los testamentos

1) Formas y formalidades. Incumplimiento de las solemnidades. Libertad de elección de las formas. Especialidad
de las formas. Formalidades superfluas. Firma. Testigos testamentarios. Confirmación de un testamento nulo por
vicios de forma. Prescripción de la acción de nulidad. Ley aplicable en cuanto al tiempo. Ley aplicable en cuanto al
territorio.

El carácter formal del testamento alude a las distintas especies de testamento que son contempladas en el CCCN.
Se establece el testamento ológrafo y el testamento por acto público.
Las formalidades son los requisitos que se exigen para que las formas sean validas. Dichos requisitos se encuentran
contemplados en el art. 2473 “El testamento puede otorgarse sólo en alguna de las formas previstas en este
Código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de

testamento no pueden extenderse a las de otra especie. La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar
del mismo testamento, sin que se pueda suplir por prueba alguna.”

La falta de incumplimiento de las formalidades de un testamento trae aparejada su nulidad porque se trata de un
acto solemne. Art. 2474 “La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad
total; pero, satisfechas las formas legales, la nulidad de una o de varias

cláusulas no perjudica las restantes partes del acto. El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el
testamento.”

La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. El testamento es un acto unilateral porque se
perfecciona con la sola voluntad del testador y como tal debe adecuarse a la ley que rige en ese momento.

El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de
su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al momento de
testar o por las formas legales argentinas.

Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades: Art.2475.-“El testador sólo puede
confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades reproduciéndolas en otro
testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes”.

La exigencia de la norma es que se haga un nuevo testamento que cumpla con las formalidades y que tenga un
contenido similar al anterior, con lo que la que valdrá será la última disposición que no presenta irregularidad
alguna.

Firma: la firma es una solemnidad exigida para plasmar la voluntad del testador. El art 288 menciona que la firma
debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Complementando esto se agrega el art. 2476: “Cuando en
los testamentos se requiera la firma, debe escribírsela tal como el autor de ella acostumbra firmar los instrumentos
públicos o privados. Los errores de ortografía o la omisión de letras no vician necesariamente la firma, quedando su
validez librada a la apreciación judicial.”
2) Testamento ológrafo. Concepto. Requisitos. Ventajas e inconvenientes. Valor probatorio. Cartas misivas.

Concepto y requisitos: El testamento ológrafo se encuentra definido en la primera parte del art.2477 “El
testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado,
fechado y firmado por la mano misma del testador.”

De este concepto surgen las formalidades de testamento ológrafo que son la escritura de la mano del testador, la
fecha, y su firma, además por supuesto de las disposiciones de bienes en cuanto a su contenido.

Ventajas: es la forma más sencilla de testar porque se puede efectuar en cualquier momento y sin más intervención
que la del testador.

Además, no tiene ningún costo. El testador puede meditarlo todos los días, leerlo, estudiarlo y rehacerlo cuando
quiera y sin que nadie sepa si ha testado o no.

Inconvenientes: fácil destrucción por quien no resulta ser beneficiario o la posibilidad de la captación de la
voluntad al no intervenir profesionales ni terceros extraños que puedan constatar la libre disponibilidad del
testador.

Posibilidad de redacción deficiente por la no intervención de profesionales lo que puede llevar a que se dicten
clausulas nulas o de difícil interpretación.

No puede haber confusión entre el testamento y otros escritos o anotaciones que pueda haber hecho el testador.

Puede suceder que en una carta que haya ido escrita, fechada y firmada por el testador se haga referencia a la
intención de disponer de sus bienes. En tal supuesto habrá que determinar si se trata de una simple comunicación, o
si se ha hecho una efectiva determinación de la voluntad, pues en ese supuesto no hay razón valedera para negarle
eficacia a ese documento.

Escritura: que sea íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado. Cualquier tipo de
letra, en cualquier material elegido por el testador. Si estuviese redactado en varias hojas, cada una de ellas deberá
estar firmada a menos que exista una unión entre ellas que permita entender que se trata de una unidad y existe
continuidad material e intelectual.
Cuando lo escrito por un tercero no fue insertado a la voluntad del testador, se anula solo la parte añadida por el
tercero.

Solo se anula el testamento cuando se pueda demostrar que los agregados por el tercero obedecen a una decisión
del testador.

Fecha: constituye un requisito común a todas las formas de testar. Es importante porque sobre su base se determina
la capacidad del testador

Firma: debe estar después de las disposiciones. En principio el testamento ológrafo culmina con la firma del
testador, salvo, como se expreso, cuando la fecha aparezca con posterioridad y corresponda a la mano del testador.

Protocolización del testamento ológrafo: como es un documento que puede destruirse en todo o en parte, o
perderse, debe ser protocolizado para evitar estos inconvenientes y además para conferirle autenticidad mediante la
acreditación del cumplimiento de los requisitos solemnes.

3) Testamento por acto público. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Capacidad. Habilidad del escribano. Modo
de ordenar las disposiciones. Enunciaciones que debe contener. Desarrollo del acto. Firma. Disposiciones relativas
a los testigos. Otorgamiento en idioma extranjero. Testamento consular: régimen legal.

El testamento por acto público es el que se otorga ante un escribano público y con la presencia de dos testigos
hábiles. Así resulta de la primera parte del art.2479 “el testamento por acto público se otorga mediante escritura
pública, ante el escribano autorizante y dos testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la
escritura”.

Se trata de un instrumento público y hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los
hechos que el oficial publico enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil
o criminal.

Ventajas: se asegura la conservación del testamento, ya que es prácticamente imposible la destrucción de los
protocolos notariales o su perdida. El escribano podrá sugerir precisiones técnicas que aclaren su contenido y
eviten dificultades interpretativas o eventualmente su nulidad. Mayor posibilidad de que sea ubicado por los
beneficiarios.

Inconvenientes: las disposiciones contenidas en el testamento quedan expuestas al conocimiento de terceros.


Debido a la intervención del escribano se torna oneroso.

Habilidad del escribano: debe actuar dentro de los limites de sus atribuciones respecto de la naturaleza del acto y la
escritura debe otorgarse dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus funciones. Art.291: “Es
de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su
conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente interesados.”

Modo de ordenar las disposiciones: art.2479: “…El testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas o
sólo darle por escrito o verbalmente las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma ordinaria.
En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la escritura pública….”

Enunciaciones que debe contener: debe consignarse el lugar y fecha de su otorgamiento. El lugar fija la
competencia territorial del escribano y además determina la ley aplicable en cuanto a las formas de testar.

Debe consignar fecha, nombre, apellido, dni, domicilio real, fecha de nacimiento y estado de familia del otorgante
del testador y si está casado, el nombre del cónyuge y si se trata de primeras o posteriores nupcias.

Se tiene que agregar la naturaleza del acto que se realiza y en el caso concreto, será la mención del testamento por
acto público y desarrollar las disposiciones tanto referidas a los bienes como a cuestiones extrapatrimoniales que
pueda realizar el testador.

Además se deben individualizar los testigos de la misma manera que se hace con el otorgante del testamento.

Desarrollo del acto: una vez redactada la escritura con las constancias mencionadas precedentemente es preciso
proceder a la lectura del testamento con la presencia de los testigos durante todo el acto. Art.2479 “Concluida la
redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el testador. Los testigos deben asistir
desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que debe hacer constar el escribano.”
Firma a ruego: habitualmente el testador firmara la escritura por sí mismo. Sin embargo pueden presentarse
situaciones en las que otra persona tiene que firmar el testamento a su nombre.

Art. 2480: “Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo por él otra persona o alguno de los
testigos. En este caso los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el
testamento no es válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano debe explicitar la causa por la cual no
puede firmar el testador.”

Testigos: la necesidad de los testigos se justifica porque aseveran la regularidad del acto y que el testado ha
expresado libremente su voluntad.

Art.2481: “ Pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el acto.

No pueden serlo, además de los enunciados en el artículo 295, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge ni el
conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el

testamento, ni los beneficiarios de alguna de sus disposiciones. El testamento en que interviene un testigo incapaz o
inhábil al efecto no es válido si, excluido éste, no quedan otros en número suficiente.

Testamento consular: Art. 2646: “Es válido el testamento escrito hecho en país extranjero por un argentino o por
un extranjero domiciliado en el Estado, ante un ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un
encargado de negocios o un Cónsul y dos testigos domiciliados en el lugar donde se otorgue el testamento, teniendo
el instrumento la autenticación de la legación o consulado. El testamento otorgado en la forma prescripta en el
párrafo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de legación, debe llevar el visto bueno de éste, si existiese un
jefe de legación, en el testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto debe
ser siempre rubricado por el mismo jefe al principio y al fin de cada página, o por el Cónsul, si no hubiese legación.
Si no existe un consulado ni una legación de la República, estas diligencias deben ser llenadas por un

ministro o Cónsul de una nación amiga. El jefe de legación y, a falta de éste, el Cónsul, debe remitir una copia del
testamento abierto o de la carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de la República y éste,
abonando la firma del jefe de la legación o del Cónsul en su caso, lo debe remitir al juez del último domicilio del
difunto en la República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. No
conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento debe ser remitido por el
ministro de Relaciones Exteriores a un juez nacional de primera instancia para su incorporación en los protocolos
de la escribanía que el mismo juez designe.”

UNIDAD TEMÁTICA N°13: Disposiciones testamentarias

1) Institución de herederos. Concepto. Instituciones especiales. Instituciones de heredero a favor de parientes.


Institución de herederos a los pobres y al alma. Clausulas que importan institución de heredero. Derechos de
heredero instituido. Situación de herederos instituidos con y sin asignación de partes. Institución de heredero de
cuota. Cuestión sobre si pueden coexistir herederos testamentarios y legítimos

Habrá institución de heredero cuando el causante llama en su testamento a una o más personas para recibir la
herencia sin asignación de partes. La característica principal del heredero es que al no tener una cuota designada
que limita su llamamiento, tiene vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testador no haya dado su
destino diferente.

Según el art. 2484 “la institución de herederos y legatarios solo puede ser hecha en el testamento…”. Otro
requisito es que debe estar individualizada la persona llamada por el testador en esa condición. El mismo artículo
dispone “…y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida”

Instituciones especiales: ARTÍCULO 2485

a) Instituciones de heredero a favor de parientes: “se entiende hecha a los de grado más próximo, según el orden
de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la fecha del testamento hay un solo
pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo tiempo los del grado siguiente.”

b) Institución a favor de simples asociaciones: “se entiende hecha a favor de las autoridades superiores respectivas
del lugar del último domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante.”

c) Institución a los pobres: “se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del testador o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, con cargo de aplicar los bienes a fines de asistencia social.”
d) Institución al alma del testador o de otras personas: se entiende hecha a la autoridad superior de la religión a la
cual pertenece el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social.”

Cláusulas que importan instituir herederos: el art. 2487 ha reseñado diversos supuestos en los que a pesar de no
haber sido explicitado por el testador, la naturaleza del llamamiento es considerada como institución del heredero:

a) la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad; b) el legado
de lo que reste después de cumplidos los demás legados; c) los legados que absorben la totalidad de los bienes, si el
testador confiere a los legatarios el derecho

de acrecer.

Derechos de heredero instituido: la investidura en la calidad de heredero la tienen de pleno derecho los
descendientes, ascendientes y el cónyuge, pero los restantes parientes colaterales hasta el cuarto grado y los
herederos testamentarios deben obtenerla en forma judicial. Los descendientes, ascendientes y el cónyuge se
encuentran protegidos por la legítima, mientras que el resto de los parientes y los instituidos en el testamento no
gozan de ese resguardo legal.

La colación solo es debida entre cónyuge y descendientes, y los herederos instituidos no podrán alegar la existencia
de donaciones que deban ser colacionadas.

En la sucesión intestada funciona el derecho de representación entre los descendientes y entre los descendientes de
los hermanos, mientras que en principio no hay derecho de representación en la sucesión testamentaria.

Según el art 2486, en el caso de haber instituido a varias personas, recibirán partes iguales. Si se han instituido
herederos de cuota y otros sin asignación de partes, estos recibirán lo que quede después de haber entregado las
porciones a los herederos de cuota. Cuando el testador ha asignado cuotas que absorben la totalidad de la herencia
y al mismo tiempo ha instituido herederos sin atribución de partes, las cuotas asignadas deberán reducirse de tal
manera que cada heredero sin parte reciba lo mismo que el heredero que tenga la cuota menor.

Heredero de cuota: art.2488 “Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos
los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado para el supuesto
de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás
disposiciones testamentarias. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se
reducen proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente
de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos instituidos en proporción a
sus cuotas.”

El heredero de cuota tiene en principio, limitado su derecho a la porción asignada por el testador, sin posibilidad de
acrecer. Sin embargo hay dos supuestos en los que el heredero de cuota tiene posibilidad de acrecer:

Uno, cuando de las disposiciones testamentarias pueda inferirse que esa ha sido la intención del testador para el
caso en que no pueda cumplirse alguna de las restantes disposiciones. En esa situación, el heredero de cuota puede
acrecer.

El otro tiene lugar cuando el testador, luego de haber instituido herederos de cuota, no cubre con otras
disposiciones el resto de los bienes y la última parte del articulo considera que son llamados a este remanente los
herederos legítimos y si faltan, los herederos de cuota acrecen en proporción a su parte.

El heredero de cuota tiene todos los derechos y acciones que le correspondían al causante de manera indivisa,
continúan la posesión que este tenía y responde por las deudas con los bienes que este recibe o con su valor si han
sido enajenados. El heredero de cuota puede ser declarado indigno, ceder su cuota, pedir la adopción de medidas
necesarias para la conservación de los bienes indivisos, designar administradores de la herencia y puede ser
nombrado para ese cargo, y se encuentra facultado para requerir la partición.

2) Sustitución de herederos. Antecedentes históricos. Sustitución prohibida. Sustitución permitida. Fideicomiso


testamentario: régimen legal.

Hay sustitución de herederos o legatarios cuando el causante en el testamento nombra a otro heredero o legatario
para el caso que el designado en primer lugar no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado.

Sustitución prohibida: (art. 2491) La norma comienza con la prohibición de la llamada sustitución fideicomisaria
que implica que el heredero o legatario instituido en primer lugar debe mantener los bienes sin facultad de disponer
de ellos hasta su muerte y cando eso ocurre dichos bienes no pasan a sus herederos legítimos ni a los que el
instituido podría haber designado en su testamento sino al heredero o legatario sustituto nombrado en el testamento
original.
En este supuesto, queda vigente la institución hecha en primer término y carece de eficacia jurídica la efectuada en
segundo lugar, y solo subsistirá la sustitución efectuada si puede asimilarse a la que es permitida por la ley. La
institución de heredero o legatario sujeta a condición resolutoria es válida y lo mismo puede decirse cuando se la
somete a condición suspensiva.

Vale una sustitución fideicomisaria cuando el instituido en primer lugar fallece antes que el causante, por lo que a
la muerte de este ya no se presentara la sustitución prohibida y valdrá solo la institución hecha en segundo término.

Sustitución permitida: será válida la sustitución cuando el instituido en primer lugar no quiera o no pueda aceptar
la herencia o el legado.

El heredero o legatario sustituto luego de realizada la sustitución, recibirá la herencia o el bien legado que se le
hubiera atribuido al instituido en primer lugar, pero tendrá las mismas cargas y condiciones que el testador le
hubiera impuesto a este.

Art. 2492: “No es válida la disposición del testador por la que llame a un tercero a recibir lo que reste de su
herencia al morir el heredero o legatario instituido. La nulidad de esta disposición no perjudica los derechos de los
instituidos.”

Fideicomiso testamentario: partes:

Fiduciante: tiene la propiedad y transmite los bienes.

Fiduciario: administra los bienes.

Beneficiario: percibe los frutos

Fideicomisario: recibe la propiedad de los bienes vencido el plazo o condición.

Es evidente que en el fideicomiso existe una especie de sustitución, porque el beneficiario recibe la renta de los
bienes durante un tiempo y cumplido el plazo o la condición pasaran al fideicomisario. Es una sustitución pero con
características peculiares porque el beneficiario no es propietario de los bienes, ya que estos se encuentran en
cabeza del fiduciario.

La posibilidad de disponer un fideicomiso testamentario no solo surge del art.16 sino también del art.2493 “El
testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, y
establecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario, conforme a los recaudos establecidos en la Sección 8º,
Capítulo 30, Título IV del Libro Tercero. La constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los
herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo 2448.”
Las disposiciones del fideicomiso no pueden afectar los derechos de los legitimarios salvo que se trate de una
mejora hecha a favor de una persona con discapacidad. El art 1700 a su vez dispone “es nulo el fideicomiso
constituido con el fin de que el fiduciario este obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para
ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura”. No podrá haber una
sustitución del fiduciario como consecuencia de su muerte.

3) Derecho de acrecer. Concepto. Aplicación. Casos en que tiene lugar y casos en que no lo tiene. Legado de
usufructo. Efectos del acrecimiento. Transmisión del derecho de acrecer.

El derecho de acrecer es el derecho que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difundo a un heredero de
cuota o a un legatario, de aprovechar la parte de su coheredero o colegatario, cuando el derecho de éste se frustra o
caduca.

Este derecho es gozado solo por los herederos de cuota o legatarios, quienes tienen en el primer caso, limitado su
derecho a la cuota asignada por el testador, y en el segundo caso, al objeto del legado.

Aplicación y requisitos: su ámbito de aplicación será exclusivamente la sucesión testamentaria. Para que pueda
existir dicho derecho es necesario que el testador haya llamado a varias personas a una misma cuota o a un mismo
bien.

Art.2489: “Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota, o atribuye un bien conjuntamente
a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al heredero o legatario
cuyo derecho se frustra o caduca…”

El derecho de acrecer requiere que exista una única disposición a favor de dos o más personas, ya sea para que
reciban conjuntamente una cuota de la herencia o un bien en particular. A su vez, se dará cuando uno de los
coherederos de cuota o colegatarios no quiera o no pueda recibir lo asignado por el testador o su derecho a
caducado.

Para que pueda tener lugar el derecho de acrecer el causante no tiene que haber previsto en forma expresa el
destino de la parte de la herencia o del bien legado para el caso de frustrarse el derecho del beneficiario, pues de lo
contrario habrá que atenerse a la solución impuesta por el testador.

Legado de usufructo: art 2490: “La muerte del colegatario de usufructo, posterior a la del testador, no produce el
acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición en contrario del testamento.”
Efectos del acrecimiento: art. 2489: “Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones y
cargas que pesaban sobre la parte acrecida, excepto que sean de carácter personal. El derecho de acrecer se
transmite a los herederos.”

UNIDAD TEMÁTICA N°14: Legados.

1) Legados. Concepto. Caracteres. Distinción con otras figuras. Sujetos del legado. Determinación. Prelegado.
Casos particulares. Legados a los parientes. Legados de beneficencia. Legados con llamamiento alternativo

Concepto: es toda disposición testamentaria de uno o más objetos singulares o universalidades de cosas, sea que
existan en la herencia o deba adquirirlas al sucesor universal para transferirlas al beneficiario.

El legado es un acto a título gratuito que realiza el causante a favor del legatario. Otra particularidad es que el
legatario particular, en principio limita su derecho a recibir el bien legado a menos que el propio testador haya
establecido la posibilidad de acrecer.

El objeto legado debe tener un contenido patrimonial e implica una transmisión de derechos a favor del legatario.

El legatario nunca responde con su patrimonio personal por las deudas del causante sino que su responsabilidad
queda limitada al objeto legado, de tal manera que si hay deudas primero deben ser solventadas con los bienes
hereditarios y si no alcanzan, el legado no se cumple.

Art.2494.-Normas aplicables. El heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador conforme a lo
dispuesto en este Código sobre las obligaciones en general, excepto disposición expresa en contrario de este
Capítulo.

El legatario puede ser considerado como un acreedor que tiene derecho a exigir del heredero quien tendrá la
condición de deudor, el cumplimiento de lo dispuesto por el testador en la medida de que no tenga un objeto ilícito.
En caso de incumplimiento voluntario, el legatario tiene acción para exigir la entrega del objeto legado en forma
judicial.

Principio de indelegabilidad de los legados: el legado no puede quedar sujeto al arbitrio del heredero
Este principio se aplica a todas las cuestiones vinculadas con el legado. Se refiere tanto a la designación de la
persona que va a recibir el legado como al importe del legado, y al tiempo para cumplir con esa disposición. Estos
aspectos deben resultar expresamente de la disposición testamentaria correspondiente y emanar de la voluntad del
testador.

Sujetos del legado:

-Testador: quien establece el bien que va a corresponder a determinado sujeto. Tiene que ser capaz, y va a estar
limitado por la legitima

-Legatario: sujeto llamado a recibir el legado. Debe tener capacidad para recibir, no tiene obligación de responder
por las deudas, y en principio no acrecen.

-Herederos: obligados a cumplir con el legado. Deben hacer la entrega del bien

Prelegado: es el legado que hace el testador a favor de un heredero. Se dan dos llamamientos: uno legal, otro como
sucesor particular. Puede aceptar el legado y la herencia, pero también renunciar.

2) La doctrina dice que se aplican las normas de los actos jurídicos, porque el legado es un acto jurídico (arts 343
al 357)

Plazo: lo establece el testador. Puede ser determinado o determinable Los


legitimados para exigir el cumplimiento del cargo son los beneficiarios El
incumplimiento del cargo revoca el legado (1570/2520)

Condición y cargo prohibido: cae la cláusula pero no el legado. Se entrega igual.

3) Objeto de los legados: Art. 2497: pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aun los que no
existen todavía pero que existirán después.

El legatario de bienes determinados es propietario de ellos desde la muerte del causante y puede ejercer todas las
acciones de que aquel era titular.

Legado de cosa cierta:

-Tiene por objeto un bien material cierto y determinado que debe pertenecer al testador e individualizarlo en su
testamento.

-Se adquiere la propiedad del legado en el mismo momento de la muerte del causante, conjuntamente con los frutos
y productos.
-Desde la muerte del causante el legatario puede ejercer todas las acciones de que era titular el causante (art. 2498).

-Debe peticionar su entrega.

-Debe entregarse el bien de acuerdo al estado en que se encuentre conjuntamente con sus accesorios (art. 2499).

Legado de un inmueble:

-Debe entregarse el bien en el estado en que se encuentre.

-Comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas.

-Excepción: Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fundo
legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente.

Legado de cosa ajena:

-El legado de cosa ajena no es válido (art. 2507).

-Excepciones:

a) Cuando después de la disposición testamentaria el testador adquiere la cosa.

b) Cuando el testador impone al heredero la obligación de adquirir la cosa para transmitirla al

legatario o a pagar a éste su justo precio si no puede obtenerla en condiciones equitativas.

En este caso:

-Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su precio
equitativo.

-Si la adquisición es gratuita el legado queda sin efecto.

Legado de un bien en condominio: (art. 2508)

-Se trata del supuesto en que lega un bien cuya propiedad es común a varias personas:

-Se transmiten al legatario los derechos que correspondían al testador al tiempo de su muerte.

-El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta
adjudicado al testador antes de su muerte; en caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor que tenía el
bien al momento de la muerte del testador. Se aplican las mismas reglas al legado de gananciales.
Legado de cosa futura:

-Está permitido por el art. 5497.

-Requiere que el objeto esté en el patrimonio del causante al momento de su muerte.

Legado de cosa gravada:

-Quedan incluidos todos los supuestos por los que se puede disminuir el valor del bien legado: a) afectación al
pago de una deuda; b) restricción al dominio; c) dominio desmembrado.

-Las cargas que soporta la cosa legada pesan sobre el legatario (art. 2500).

-Es indiferente el tiempo en que el causante haya constituido el gravamen o la restricción al dominio.

Legado de género:

-Hay algo de indeterminación respecto a lo que debe ser entregado al legatario.

-El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido aunque no exista cosa alguna de ese

género en el patrimonio del testador.

-¿Quién elige?

Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, éstos pueden optar, respectivamente, por la
cosa de peor o de mejor calidad.

Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el legado. (art.
2502)

Legado de cosa fungible o de cantidad:

-Se trata del legado de cualquier cosas en las que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la
misma especie y pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad (art. 232).

-Se requiere que el testador determine la cosa de alguna mera, sea por número, peso o medida.

-Una especie es el legado de sumas de dinero.

-Dos problemas: a) Posibilidad de reajustarlo? b) Y si se legó en moneda extranjera? Pesificación?(art.

765).

-Si ocurre la evicción de la cosa fungible entregada al legatario, éste puede reclamar la entrega de otra de la misma
especie y calidad (art. 2503).
Legado de objeto alternativo:

-Hay más de un objeto para escoger que determine el legado.


-Aplicación de las normas de las obligaciones alternativas: a falta de disposición elige el deudor (art.

780).

-Producida la evicción del bien entregado al legatario, éste puede pedir alguno de los otros comprendidos en la
alternativa (art. 2503).

Legado de derechos reales:

-El testador puede legar un derecho real que tenga sobre algún bien ajeno.

-El uso, usufructo o habitación se extinguen con la muerte del beneficiario pero pueden legarse esos derechos sobre
bienes propios.

-Puede legarse un crédito garantizado con derechos reales de garantía.

Legado de crédito y legado de liberación: (art. 2505)

-El testador es titular de un crédito y puede decidir que sea cobrado por su legatario o puede darlo por cancelado
liberando al deudor de su pago.

-El legado de un crédito o la liberación de una deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la
muerte del testador y los intereses desde entonces.

-El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su poder.

-La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la fecha del
testamento.

Legado de reconocimiento de deuda: (art. 2506)

-Ocurre cuando el testador, en su testamento, se declara deudor de una persona.

- Lo que el testador legue a su acreedor no se imputa al pago de la deuda, excepto disposición expresa en contrario.

-El reconocimiento de una deuda hecho en el testamento se considera un legado, excepto prueba en contrario.

-Si el testador manda pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si manda pagar
más de lo que debe, el exceso no se considera legado.

Legado de prestaciones periódicas:


-Ocurre cuando el testador indica que se le pague al legatario un suma de dinero en determinados períodos.

-Cuando el legado es de cumplimiento periódico, se entiende que existen tantos legados cuantas prestaciones
se deban cumplir (art. 2510).

-A partir de la muerte del testador se debe cada cuota íntegramente, con tal de que haya comenzado a transcurrir el
período correspondiente, aun si el legatario fallece durante su transcurso

Legado de alimentos: (art. 2509)

-Comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda y
asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la capacidad.

-Si alcanzada la mayoría de edad por el legatario persiste su falta de aptitud para procurarse los alimentos, se
extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo.

-El legado de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la medida dispuesta
por el testador.

Legado de universalidades jurídicas:

-Puede legarse el llamado a una herencia en una sucesión ya abierta en tanto se encuentra en el patrimonio del
testador.

-Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario sólo queda obligado al pago de las deudas
comprendidas en aquélla hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los
acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad (art.
2318).

Legado con determinación de lugar:

-Se trata del supuesto de un legado de cosas que deben encontrarse en determinado lugar.

-Se cumple entregando la cantidad existente en el lugar señalado a la muerte del testador, aunque sea menor que la
designada.

-Si es mayor, entregando la cantidad designada.

-Si no hay nada, nada se debe.


-Excepción: Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación

aludido en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la

concurrencia de la cantidad indicada por éste.

(Art. 2504)

4) Adquisición del legado. Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega; época y forma.
Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota. Orden en que deben pagarse. Acciones y garantías del
legatario. Adjudicación a un heredero de la cosa legada. Pérdida o deterioro de la cosa legada. Obligaciones de los
legatarios

Momento del cumplimiento del legado:

-El dispuesto por el testador

-Si nada dice, después de cubrir el pasivo y antes de la partición (2358)

-Art.2316 derecho de preferencia al cobro de los legados

Adquisición del legado:

Art.2496.-“Adquisición del legado. Modalidades. El derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del
testador o, en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto. El legado con cargo se rige por las
disposiciones relativas a las donaciones sujetas a esa modalidad.” -Legado de cosa cierta: desde la muerte del
causante

-Legado de cosa indeterminada o fungible: nace un crédito para exigir el cumplimiento.

-Legado de liberación: la finalidad es liberar al deudor de su obligación y los efectos se producen con la muerte
del causante

Art. 2498.-Legado de cosa cierta y determinada. El legatario de cosa cierta y determinada puede reivindicarla, con
citación del heredero. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al

albacea, aunque la tenga en su poder por cualquier título.

Los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión.

Art. 2499.-Entrega del legado. El heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se encuentra a la
muerte del testador, con todos sus accesorios.

El legado debe ser aceptado: ARTICULO 2521.- Renuncia del legatario. El legatario puede
-renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado.
-Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo
apercibimiento de tenerlo por renunciante.

Art.2505:.-Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la liberación de una deuda


comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses desde entonces. El
heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador

tenía en su poder. La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con
posterioridad a la fecha del testamento. .-Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la
liberación de una deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los
intereses desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el

testador tenía en su poder. La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con
posterioridad a la fecha del testamento.”

Procedimiento de pago:

El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito establecido
en la ley de concursos.

Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites de la porción disponible, en el siguiente orden:

a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento;

b) los de cosa cierta y determinada;

los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata

Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios tienen derecho al cobro
de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los acreedores de los
herederos (art. 2316).

Los acreedores del causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la
entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados (art. 2359).
UNIDAD TEMÁTICA N°15: Ineficiencia de las disposiciones testamentarias

3) Revocación de los testamentos. Revocación expresa y tacita. Revocación por matrimonio. Testamento
posterior: distintos supuestos. Cancelación o destrucción del testamento ológrafo

Habrá revocación de testamento cuando el testador cambia la voluntad expresada en él y la exterioriza por un
medio idóneo previsto en la ley para producir ese efecto.

Art.2511.-“Revocabilidad. El testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los

instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. La facultad de revocar el testamento o modificar sus
disposiciones es irrenunciable e irrestringible.”

La única excepción que se reconoce al efecto post mortem tiene lugar cuando en el testamento se ha efectuado el
reconocimiento de un hijo extramatrimonial y la razón de ser de esa característica es que el reconocimiento puede
instrumentarse mediante cualquier documento público o privado con lo cual, el testamento tendrá esa consecuencia
inmediata sin tener que esperar a la muerte del causante.

La revocación puede ser total: cuando queda sin efecto en forma íntegra todo el testamento, y parcial cuando se
plasma el cambio de voluntad respecto de algunas de las disposiciones testamentarias.

El testador debe tener la capacidad para revocarlo de acuerdo al derecho vigente en el momento en que aquel se
realiza.

La revocación será expresa cuando un nuevo acto revestido de las formas testamentarias dispone que revoca un
testamento anterior.

Sera tácita o presunta cuando la ley le confiere ese efecto a determinados actos o hechos del testador.

Testamento posterior: .Art. 2513-“El testamento posterior revoca al anterior si no contiene su confirmación
expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantener las del primero
en todo o en parte.”

Revocación por matrimonio: Art.2514.-“El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento
anteriormente otorgado, excepto que en éste se instituya heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte la
voluntad de mantenerlas después del matrimonio.”

Cancelación o destrucción del testamento ológrafo: Art.2515.-

-Caso de ejemplar único: “El testamento ológrafo es revocado por su cancelación o destrucción hecha por el
testador o por orden suya...”
-Caso en que exista más de un ejemplar: “Cuando existen varios ejemplares del testamento, éste queda revocado
por la cancelación o destrucción de todos los originales, y también cuando ha quedado algún ejemplar sin ser
cancelado o destruido por error, dolo o violencia sufridos por el testador….”

-Presunción de la autoría: “Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en casa del
testador, se presume que la destrucción o cancelación es obra suya, mientras no se pruebe lo contrario.”

-Alteraciones por accidente o por hechos de terceros: “Las alteraciones casuales o provenientes de un extraño no
afectan la eficacia del testamento con tal de que pueda identificarse la voluntad del testador por el testamento
mismo.”

-Destrucción por caso fortuito: “No se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un
testamento destruido antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a caso fortuito.”

4) Revocación de los legados. Transmisión de la cosa legada. Actos de los que resulta. Subasta judicial. Boletos de
compraventa. Constitución de gravamen. Transformación de la cosa legada. Ingratitud, Inejecución de cargos.
Revocación parcial

El testador puede en cualquier momento antes de su muerte revocar un legado manifestando esa voluntad en forma
expresa en otro testamento (expresa). Pero también esa intención de revocar el legado puede surgir en forma
implícita de determinados actos del propio testador o bien imponérsele al legatario como consecuencia de su
conducta (tácita).

Revocación por transmisión de la cosa legada: art.2516 “la transmisión de la cosa legada revoca el legado, aunque
el acto no sea válido por defecto de forma o la cosa vuelva al dominio del testador…” La decisión de transmitir a
otra persona el bien que se ha legado en un testamento anterior pone de manifiesto que ya no se mantiene la
voluntad de beneficiar al legatario.

La transmisión de la cosa legada revoca el legado, aunque el acto no sea válido por defecto de forma o la cosa
vuelva al dominio del testador.

El mismo efecto produce la promesa bilateral de compraventa, aunque el acto sea simulado.

La subasta dispuesta judicialmente y la expropiación implican revocación del legado, excepto que la cosa vuelva a
ser propiedad del testador.

La transformación de la cosa debida al hecho del testador importa revocación del legado.

La constitución de gravámenes sobre la cosa legada no revoca el legado.


Actos de los que resulta: los actos de transmisión del bien a título gratuito revocan el legado porque demuestran
que el causante ha modificado su voluntad y la liberalidad que surgía del legado la ha realizado en vida a favor de
otra persona. Esta voluntad de revocación tendrá lugar aunque la donación no se perfeccione por falta de
aceptación del donatario o porque este es incapaz de recibir la donación. Si se hace la donación al propio legatario
se está reafirmando la intención de beneficiarlo por lo que el legado mantendrá su plena vigencia.

Quedan revocados los legados cuando el testador ha transmitido el bien legado a titulo oneroso y el legatario no
podrá reclamar ni el precio ni el saldo del precio que podría encontrarse impago al momento del fallecimiento.

La transformación de la cosa legada también provoca la revocación cuando ha sido llevada a cabo por el testador

Revocación parcial: la doctrina entiende que la porción transmitida queda revocada, pero subsiste el legado sobre
la parte de la cosa que permanece en poder del testador. Cuando se transmita un bien principal y mantenga el
testador los accesorios será una cuestión de interpretación determinar en cada caso si puede presumirse la intención
de revocar totalmente el legado o este subsiste sobre los accesorios.

Transformación de la cosa legada: Art.2517.-Responsabilidad de los herederos. Si la cosa legada se pierde o


deteriora por el hecho o culpa de uno de los herederos, sólo responde del legado el heredero por cuya culpa o
hecho se ha perdido o deteriorado.

Ingratitud e inejecución de los cargos: Art.2520.-Revocación del legado por causa imputable al legatario. Los
legados pueden ser revocados, a instancia de los interesados: a) por ingratitud del legatario que, después de haber
entrado en el goce de los bienes legados, injuria

gravemente la memoria del causante;

b) por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador si son la causa final de la disposición. En este caso,
los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos.
5) Caducidad por premoriencia, distintos casos. Caducidad del legado por perecimiento y transformación de la
cosa. Renuncia del legatario. Efectos de la caducidad. Legado al titulo o cualidad del legatario

Caducidad de las disposiciones testamentarias:Tiene lugar cuando ocurren circunstancias ajenas a la voluntad del
testador a las que la ley les atribuye el efecto de extinguir la disposición.

Ocurre respecto a toda disposición testamentaria.

Art.2518.- Caducidad de la institución por premoriencia. La institución de heredero o legatario caduca cuando el
instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de
la herencia o el legado.

Caducidad del legado por perecimiento y transformación de la cosa: (art.2519)

El legado de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa, antes de la
apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido.

También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición.

Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva.

El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a la muerte de
éste o al cumplimiento de la condición suspensiva.

Renuncia al legado: Art.2521 “ El legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. Cualquier
interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo apercibimiento de
tenerlo por renunciante.”

Caduca el derecho a renunciar al legado cuando el legatario lo ha aceptado.

La renuncia al legado puede efectuarse desde la apertura de la sucesión en todo tiempo, y una vez realizada podrá
ser retractada mediante una manifestación de voluntad expresa en sentido contrario.

Si se hubiera realizado la partición incluyendo en ella el bien legado, queda consolidado el derecho del heredero
adjudicatario sobre ese bien.

No hay un tiempo estipulado dentro del cual el legatario tiene que manifestarse acerca del legado. Es por ello que
cualquier interesado podrá requerir la fijación de un plazo para que el legatario se
pronuncie. En caso de guardar silencio luego de vencido el plazo, se lo tendrá por renunciante al legado.

El legado es indivisible y no puede repudiarse una parte del legado y aceptarse otra.

También podría gustarte