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DERECHO SUCESORIO

CONCEPTO.

Conjunto de normas jurídicas que regula la transmisión MORTIS CAUSA de la TOTALIDAD


del PATRIMONIO de una persona que fallece, a sus HEREDEROS o LEGATARIOS.

El tema más importante dentro del Derecho Sucesorio es la muerte. El punto fundamental
en cualquier sucesión hereditaria es el fallecimiento del autor de la misma, ya que sin este
hecho jurídico no puede nacer la herencia, y sin ésta tampoco puede existir juicio
hereditario, ni siquiera por lo que hace a la única ficción que la ley prevé “Presunción de
muerte”.

Esto se debe a que si aparece la persona, todo se tendría que retrotraer, esto es así porque
el punto principal de la sucesión hereditaria es el fallecimiento de su autor, todo aquel que
fallece sucede o hereda, sin este supuesto nadie puede heredar ni suceder.

PRINCIPIOS DEL DERECHO SUCESORIO.

1. Es el momento de transmisión del caudal hereditario


2. Se hereda a beneficio de inventario. El heredero no queda obligado a pagar las
deudas que sobrepasen el valor de la herencia.
3. Los legatarios tienen responsabilidad subsidiaria.
4. Libre testamentifacción. Este principio quiere decir que pueden poseer libremente de
su patrimonio y que se va a cumplir la voluntad del testador, la legislación mexicana
no exige que se quede nada para nadie ni para los hijos, ni para los padres,
hermanos o sobrinos. Este principio está vigente a partir del CC de 1928.
5. Titularidad del patrimonio del difunto. La titularidad de los patrimonios no son del
difunto, sino de los herederos o legatarios.
6. La Conmoriencia. Es una ficción jurídica en virtud de la cual, en el caso de que dos
personas llamadas a sucederse, sean o no familiares, hayan muerto sin poder
demostrarse quién falleció antes, se presume que ambas murieron a la vez.

ARTÍCULO 1,287.- Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el


mismo desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes
murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos
a la transmisión de la herencia o legado.

7. Separación de patrimonios:
- Sistema romano. Se hace en el momento de la adjudicación de los bienes
heredados.
- Sistema germano. Al momento del fallecimiento del autor de la sucesión.

MUERTE

Es la abolición total y permanente de las manifestaciones de la vida en su forma fisiológica


(Suspensión de las funciones), en su forma neurológica (suspensión de reflejos) y su forma
cerebral (suspensión de la actividad eléctrica)
SUJETOS DEL DERECHO SUCESORIO

I. Herederos
II. Legatarios
III. Albacea
IV. Interventor
V. Acreedores de la herencia
VI. Acreedores de los herederos y legatarios

HEREDERO.

Es la persona que recibe la totalidad del patrimonio que fue del difunto y que no se extingue
con la muerte.

Reglas del Heredero:

1. El heredero recibe la totalidad del patrimonio que fue del difunto.


2. El heredero recibe a beneficio de inventario.
3. Si toda la herencia se distribuye en legados, se les considerará como herederos
para responder de las cargas de la herencia.
4. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio
común mientras no se hace la división. (Normalmente en la práctica se vende este
patrimonio antes de que pase a ellos formalmente) Artículo 1288.
5. Cada heredero puede disponer de su derecho por medio de cesión de derechos.
6. El heredero no puede disponer en lo particular de un bien de la herencia.
7. Solo puede disponer de su derecho después del fallecimiento del autor de la
sucesión.
8. El heredero que quiere transmitir su derecho a un tercero debe otorgar a sus
coherederos el derecho del tanto. Es el derecho con el que cuenta el copropietario
para adquirir, en igualdad de condiciones que un tercero, la parte que alguno de los
copropietarios desea enajenar, asociándose con el ser preferido.

Procedimiento para el derecho del tanto:

- Debe notificar a los coherederos que desea transmitir su derecho.


- Se les otorga 8 días para que puedan ejercer su derecho.
- Si un coheredero ejercita su derecho del tanto, a él se le debe transmitir.
- Si no se ejercita el derecho del tanto en el plazo otorgado, se extingue el
derecho.

Se debe hacer a través de una Jurisdicción Voluntaria de conformidad con el artículo 530
del CFPC:
ARTICULO 530.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por
disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez,
sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

También se puede hacer ante NOTARIO o TESTIGOS.

Si dos o más coherederos ejercitan el derecho del tanto, se preferirá:

- Al que presente mayor porción en la herencia.


- Si las porciones son iguales, se deja a la suerte.
- Si no se respeta el derecho del tanto, la transmisión será nula.

Nota: Si la transmisión se hace a un coheredero, no hay necesidad de otorgar el derecho


del tanto.

LEGATARIO.

Persona que recibe a título particular un bien o conjunto de bienes que fueron del difunto.

Reglas del legatario:

- Solo existe en la sucesión TESTAMENTARIA


- Responde de las deudas SUBSIDIARIAMENTE.
- Sólo tiene las cargas que le haya impuesto el testador.
- Adquiere derecho a su legado a partir del fallecimiento del autor de la sucesión.

El legatario tiene derecho a la entrega del legado, la facultad de exigir al albacea la entrega
del legado. La entrega del legado se puede reclamar a promoviendo un INCIDENTE DE
ENTREGA DE LEGADO.

Se tramita en formato de demanda hacia el albacea, con hechos, pretensiones, puntos


petitorios.

Se promueve el incidente, se demanda al albacea y el juez dicta que se entregue.

ALBACEA

Persona designada por el autor de la sucesión, los herederos o el juez para administrar el
patrimonio del autor de la sucesión, distribuir la herencia conforme a lo ordenado por éste o
bien, de acuerdo a lo dispuesto por la ley.

Características del Albacea:

- Es un cargo Intiuto personae.


- Es un cargo voluntario pero el que lo acepta está obligado a cumplirlo
- Es instranmisible
- Es indelegable, pero no está obligado a ejecutarlo personalmente por lo que puede
nombrar un mandatario.
- Es un cargo irrenunciable

Funciones:

Terminación del cargo:

INTERVENTOR.

Persona que vigila la actividad del albacea y que es nombrado por los herederos
inconformes con el nombramiento del Albacea.

- Sólo vigila la actividad del albacea


- No administra bienes
- Sus honorarios los paga el heredero que lo designa y dura en el cargo mientras el
heredero inconforme así lo quiera.
- Se aplican las mismas reglas del albacea.

Pueden ponerse de acuerdo todos los herederos para designar un interventor o cada quien
designa su propio interventor.
Se deberá nombrar interventor cuando:

1. Cuando el Heredero es ausente o no es conocido.


2. Si el monto de los legados iguala o excede a la porción del albacea que es heredero.
3. Cuando se instituye como legatario a la Beneficencia Pública.

INTERVENTOR ESPECIAL

Es la persona designada por el juez para administrar la masa hereditaria mientras se


designa albacea.

Se nombrará Interventor especial cuando:

4. Pasan 10 días y no se presenta el testamento.


5. Si en el testamento no se nombró Albacea
6. Si no se tramita el intestado dentro de los 10 días siguientes al fallecimiento del
autor de la sucesión.

Requisitos para ser interventor:

1. Ser mayor de edad


2. De notoria buena conducta
3. Estar domiciliado en el lugar del juicio
4. Otorgar fianza para garantizar su manejo
5. Debe presentar la fianza dentro de los 10 días contados a partir de la aceptación del
cargo, si no la presenta puede ser removido.

Funciones del interventor especial:


● Recibe los bienes que integran la masa hereditaria.
● Debe hacer inventario.
● Es un simple depositario.
● Solo realiza funciones administrativas de mera conservación de los bienes.
● Debe pagar deudas mortuorias con autorización judicial.

El cargo del interventor termina:

- Cuando se designe Albacea


- Por remoción por no otorgar la fianza.

INCAPACIDAD PARA HEREDAR

Concepto:

Falta de aptitud por causa señalada en la ley para no ser considerado como heredero o
legatario respecto de una sucesión.

I. POR FALTA DE PERSONALIDAD

a) Los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia.


b) El nasciturus que no cumpla con los requisitos de la viabilidad jurídica.
○ Será válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de
ciertas y determinadas personas durante la vida del testador.

II. POR DELITO.


a) El que haya sido sentenciado condenatoriamente por HOMICIDIO CONTRA
EL DE CUJUS, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos.
b) Por denuncia o querella efectuada en contra del autor de la sucesión, sus
ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuges por algún delito y éstas
sean infundadas.
c) Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado
para trabajar y sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo
recoger en establecimientos de beneficencia.
d) Por violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer i
revoque su testamento.
e) El que conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución, o
suposición del infante, siepre que se trate de la herencia que debió de
corresponder a éste o a las personas a quienes haya perjudicado o intentado
perjudicar con esos actos.

En el código civil de 1928 y en el penal se regulaba así, ahora no son así, los delitos
cambian y en base a eso se ha creado una nueva estructura de la incapacidad derivada
para esos delitos.

La persona que obre mal, trate de heredar haciendo esas conductas de supresión o
suposición del infante será incapaz de heredar.
f) El cónyuge adúltero para heredar de su consorte.
g) El coautor del cónyuge adúltero.
Tanto de la sucesión de éste como de la sucesión del cónyuge
inocente.

CUALQUIER DELITO COMETIDO EN AGRAVIO DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN

La incapacidad para heredar por delito se puede extinguir por perdón del autor de la
sucesión ya sea:

● Expreso. Cuando de forma clara señala que la está perdonando y desea dejar de
lado esa conducta indebida.
● Tácito. Deriva de hechos o circunstancias que hacen presumir que lo ha perdonado.

Perdonar al incapaz es una manera de rehabilitarlo, el perdón es la conducta que tiene una
persona agraviada de olvidar el agravio que le cometieron.

El perdón interesa porque si la persona que se comportó mal logra demostrar en el


procedimiento de incapacidad que el autor de la sucesión lo perdonó, va a ganar el
procedimiento y su capacidad de heredar es rehabilitada.

III. POR PRESUNCIÓN DE INFLUJO CONTRARIO A LA LIBERTAD DEL AUTOR DE


LA HERENCIA.

a) Los tutores y curadores respecto de la sucesión del menor.

Los tutores y curadores se van a incapacitar para heredar respecto de la sucesión del
menor porque se presupone que puede ser una influencia en el menor de edad para que
haga su testamento y a ellos los instituya como herederos.

Por ejemplo, si un menor con 16 años está bajo tutela y hace su testamento e instituye
como heredero a su tutor o curador, se va a incapacitar para heredar.

Excepción:

1. La excepción es cuando se demuestre que se les instituyó como herederos o


legatarios antes de la designación como tutor o curador.
2. Si los designan después de la mayoría de edad siempre y cuando les hayan
aprobado las cuentas de la tutela.
3. Cuando el representante legal a través de la tutela sea un ascendiente o hermano
del menor. Por ejemplo, el tutor es su bisabuela o es el hermano del menor, por
tener ese parentesco tan cercano con el autor de la sucesión no se incapacitarían
para heredar.

b) El médico que atendió al autor de la sucesión.


- Que lo haya asistido en su última enfermedad.
- Que en esa época haya hecho la disposición testamentaria.

Esto porque se presume que influyó enormemente en la voluntad del paciente. Si el médico
que lo asistió fue su hermano, primo, hijo, abuelo, nieto, etc, no se va a incapacitar porque
se tiene la causa de excluyente.

c) Notarios

Cuando se ha instituido heredero al notario o a sus parientes hay incapacidad para heredar.
El notario no puede autorizar el testamento donde son herederos ellos o sus parientes.

d) Los testigos y sus parientes.

En el testamento abierto no necesitamos testigos, por excepción se necesitan testigos y si


intervienen testigos en el testamento no pueden ser herederos, de igual manera si los
parientes de los testigos se instituyen como herederos aplica para ellos la incapacidad.

e) Los ministros de los cultos no pueden ser herederos.

1. Por testamento de los ministros del mismo culto. No se permite que se hereden
entre ellos si son del mismo culto.
2. Tampoco puede de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto
grado.
3. Los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos de los ministros.
4. tampoco puede heredar respecto de las personas a quienes estos hayan prestado
cualquier clase de auxilios espirituales, durante la enfermedad.

Esta causa de incapacidad es para que los ministros de cultos no puedan heredar de un
particular donde no tienen relación de parentesco, porque puede influir en su voluntad para
que lo instituya como heredero o legatario.

Las asociaciones religiosas tienen personalidad, es decir, pueden tener un patrimonio


propio, en dicho patrimonio deben estar inmersos los bienes que adquieran, posean o
administren que sean para el fin o fines propuestos en su objeto.

Tienen ciertas prohibiciones como concesiones de una radiodifusora, televisora, etc. porque
se lo prohibe la ley, pero si pueden tener un programa y pagarlo con el producto de su
patrimonio. No pueden adquirir ni administrar ningún medio de telecomunicaciones masivo.

En su régimen patrimonial, como asociaciones religiosas, se establece que la Secretaría de


Gobernación tendrá la facultad de decidir el monto del patrimonio o los bienes inmuebles
que pretenda adquirir por cualquier título, es decir, entra la herencia a través de la sucesión.

Para poder adquirir por herencia, la asociación religiosa tendrá que solicitar la declaratoria
de la herencia cuando se trate de bienes inmuebles y cuando sea heredera o legataria de
cualquier bien.
Dicha autorización rompió el principio que se tenía desde las leyes de reforma donde se
establecía que no se podía adquirir bienes por herencia.

Toda asociación religiosa, para que pueda ejercer el culto del que se trate, se necesita el
registro ante la Secretaría de Gobernación.

IV. POR FALTA DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL.

Reciprocidad internacional. Derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y


también derecho de los extranjeros a gozar en sus relaciones jurídicas de las mismas
prerrogativas que los nacionales.

A través de este principio se tratan todos los estados, con el principio de igualdad y mutuo
respeto, es un te trato como me tratas.

Por falta de reciprocidad internacional. Son incapaces de heredar por testamento o por
intestado, a los habitantes del Distrito Federal, los extranjeros que, según las leyes de su
país, no pueden testar o dejar por intestados sus bienes a favor de los mexicanos.

Es decir, si existe una prohibición tajante para los mexicanos, para que no puedan heredar
en su estado, los extranjeros tampoco van a poder heredar aquí.

V. POR UTILIDAD PÚBLICA

1. Los extranjeros no pueden heredar en las zonas prohibidas (fronteras y costas)

Esta incapacidad está fijada por razón de utilidad pública porque es importante defender el
territorio nacional.

2. Las personas morales pueden heredar pero están sujetas a las prohibiciones
legales.
3. Las iglesias o instituciones religiosas se sujetan al artículo 27 de la CPEUM y a la
Ley de la materia.

La finalidad del artículo 27 es evitar latifundios.

En la práctica, los herederos extranjeros pueden vender lo heredado, transmiten su calidad


de heredero de forma onerosa y reciben dinero por la herencia.

VI. POR RENUNCIA O REMOCIÓN DE UN CARGO CONFERIDO EN EL TESTAMENTO

1. Albacea. El albacea puede renunciar al cargo, no es obligatorio, pero si renuncia al


cargo de albacea conferido en el testamento (el testador lo instruyó a él como
albacea) y además tiene el carácter de heredero o legatario, se incapacita para
heredar.

La razón de esto es que el testador confió en esa persona, por eso es la sanción:
Por ejemplo. Si una persona es mencionada albacea en una sucesión INTESTAMENTARIA
y renuncia, no se le incapacita.

2. Tutor o curador. La persona que tiene la patria potestad tiene la facultad de


nombrar un tutor o tutriz si instituye como herederos a menores de edad o
incapaces. Si la persona no acepta el cargo, se le incapacita para heredar si el
testador lo instituyó como heredero o legatario.

La remoción del cargo se da por incumplimiento de las obligaciones que la ley o el testador
les impone, si no cumplen, serán removidos. Si la persona aceptó el cargo, se le habilitó y lo
está ejerciendo pero ha incumplido con una o varias obligaciones, entonces se le remueve
del cargo.

PROMOCIÓN DE LA INCAPACIDAD VS PROMOCIÓN DE LA REMOCIÓN DEL CARGO

a) Incapacidad. El procedimiento es por vía ordinaria civil y no procede de oficio.


b) Remoción del cargo. Se tramita por la vía incidental.

¿Cómo se promueve una incapacidad?

No opera de pleno derecho, no por ir y decir que es incapaz una persona se le incapacita,
mientras no se emita sentencia que cause ejecutoria no se puede hablar de que una
persona es incapaz,

Necesitamos la sentencia que se emita en el procedimiento en donde el órgano


jurisdiccional determina que la persona es incapaz para heredar y debemos demostrar la
incapacidad del 1313, así, con la sentencia se incapacita a la persona

1. Para que una persona pueda heredar se necesita que sea capaz en el momento del
fallecimiento del autor de la sucesión.
2. Cuando la institución de heredero fuese condicional, entonces se necesitará que el
heredero sea capaz al tiempo en el que se cumpla la condición. Tenemos una doble
situación, ser capaz en el momento del autor de la sucesión y ser capaz cuando se
cumpla la de la condición.

Tramitación:

- Se debe tramitar el incidente de incapacidad ante el mismo juez que está


conociendo del procedimiento sucesorio.
- Si es incidente, se deben de ofrecer pruebas desde el inicio en los términos del
artículo 88 del CPC.
- Se tramita vía ordinaria civil porque anteriormente así se tramitaba, actualmente es
VÍA INCIDENTAL.
- Ni el juez teniendo conocimiento de los hechos y causas por las cuales uno de los
herederos se puede incapacitar para heredar no la puede dar por incida, debe
hacerla un interesado
La incapacidad para heredar no opera de pleno derecho, se tiene que hacer el trámite
correspondiente ante el órgano jurisdiccional para el efecto de que se emita una sentencia
que declare que la persona es incapaz para heredar.

¿Qué pasa con la porción hereditaria del heredero incapaz?

La porción hereditaria no acrecentaba los demás porque no se tiene el derecho de acrecer,


se debe de abrir una sucesión legítima, ambas se tienen que transmitir ante el mismo
órgano jurisdiccional pero en cuerdas separadas.

¿Quienes están facultados para promover la incapacidad para heredar?

Cualquier interesado.

Prescripción

Se tienen 3 años a partir de que el incapaz esté en posesión de la herencia o el legado,


excepto cuando se trate de incapacidades establecidas en vista del interés público, las
cuales se pueden ejercer en todo momento.

INDIGNIDAD

Es la forma de privar al heredero o legatario de su derecho de heredar en virtud de que ha


realizado una conducta que perjudicó al autor de la sucesión o a sus familiares.

Está prevista en el artículo 1316:

2.2.4 CLASES DE HEREDERO

1. Testamentario o legítimo. Aquel que surge de la disposición testamentaria, está en


el testamento.
2. Ad intestato. Aquel que es declarado heredero en una sucesión legítima, donde no
hay testamento.
3. Voluntario. Cuando deriva de la voluntad del testador, es decir que también es
testamentario.
4. Forzoso. Aquel en que en un momento determinado la ley lo declara heredero y en
donde necesariamente se le tiene que dejar una porción. (Nosotros no tenemos
herederos forzosos)
5. Simple. Aquel en el cual el testador no le ha fijado ninguna condición o carga para
poder recibir la porción hereditaria.
6. Sujeto a una modalidad. Tiene impuesta una condición por parte del testador.

El Plazo en la materia sucesoria NO SE PERMITE.

7. Por derecho propio. El que primero es llamado a heredar en la testamentaria o


legítima.
8. Heredero sustituto. Va a entrar en lugar del primero designado ¿por qué? Porque
puede darse el caso que el heredero haya sido incapaz, haya muerto, no cumplió
con la condición o repudió la herencia. Entonces el testador aclaró a quién llamar en
caso de que el primero no haya aceptado.

En una sucesión legítima si la persona no hizo testamento y había tenido 3 hijos y se llaman
a heredar a los 3 pero uno de ellos murió antes que el difunto entonces la herencia se va a
dividir y se llama a heredar a los hijos de ese hijo que falleció (nietos del autor)

9. Aparente. Es aquella persona que se ostenta como tal sin estar legitimado para ello
porque no tiene ese carácter de heredero y esa ostentación pública puede ser de
buena o de mala fe.
10. Preterido. Es aquella persona que teniendo el derecho a heredar no es llamado por
las personas que están tramitando la sucesión. Tiene la acción de petición de
herencia (10 años) contra los herederos que ya recibieron la porción y pedirá que se
le reconozca su carácter de heredero.

2.2.5 PLURALIDAD DE HEREDEROS

El testador designa a una sola persona como heredera, la ley permite que ese carácter de
heredero no sea unitario, sino que puede constituir a varios herederos de diferentes
porciones o bien herederos plurales pero en conjunto.

Cuanto tenemos dos o más herederos (herederos plurales) los herederos reciben la
herencia a partir del momento del fallecimiento del autor de la sucesión, se hacen de un
patrimonio común. Entre los herederos plurales no hay una copropiedad sino una
comunidad hereditaria.

En este caso nunca se debe dejar de lado que se hereda como a un patrimonio común,
cada heredero tendrá un derecho independiente al derecho de los demás y cuando dejan de
tener esa comunidad es cuando se emite la sentencia de adjudicación y se establece que
porción le toca a cada uno.

Cuando estamos en presencia de la pluralidad de herederos se debe respetar el principio de


que tienen el derecho a la masa hereditaria como si se tratara de un patrimonio común.

Si un heredero desea transmitir su calidad de heredero a un tercero tiene que otorgar a los
demás coherederos su derecho del tanto.

Cuando hablamos de herederos plurales se aplican otras reglas más:


- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno le puede
corresponder en una masa hereditaria se entenderá que es por partes iguales.

ARTÍCULO 1,381.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno
corresponda, heredarán por partes iguales.

ARTÍCULO 1,288.- A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a
la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división.
- Si el testador instituye a una persona como heredera…

ARTÍCULO 1,383.- Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a otros


colectivamente, como si dijera: "Instituyo por mis herederos a Pedro y a Pablo y a los hijos
de Francisco," los colectivamente nombrados se considerarán como si fuesen
individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del
testador.

- Cuando el testador designa herederos por partes desiguales y a cada heredero le


nombra un substituto se tendrá una pluralidad de herederos y van a sustituir en la
misma porción que dejó el testador. (Mismos derechos)

ARTÍCULO 1,477.- Si los herederos instituídos en partes desiguales fueren substituídos


recíprocamente, en la substitución tendrán las mismas partes que en la institución; a no ser
que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador.

LEGATARIO

Persona que recibe a título particular un bien o un conjunto de bienes


Clasificación del legado

Legatario. Persona que recibe a título particular un bien o conjuntos de bienes.

Derechos del legado.


1. Que se le entregue la cosa con todos sus accesorios
2. Exigir al heredero que le otorgue fianza si no le entrega los legados
3. Exigir al albacea que garantice su leal de desempeño
4. De retener la cosa legada cuando ésta se encuentre en su poder.
5. Reivindicar la cosa legada. Es cuando se adjudique la cosa legada al legatario pero
no la tiene en posesión ni el albacea, cónyuge, sino un tercero totalmente ajeno.
6. Recibir la indemnización en caso de pérdida o deterioro de la cosa.

¿Cuando se pierde una cosa?

Las cosas se pierden cuando se extravían y no se sabe dónde está o es imposible


recuperarlas, cuando salen del comercio y cuando se destruyen.

ARTÍCULO 2,021.- La pérdida de la cosa puede verificarse:

I. Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio;


II. Desapareciendo de modo que no se tenga noticias de ella o que aunque se tenga
alguna, la cosa no se pueda recobrar.

¿Cuándo se deteriora una cosa?


Las cosas se deterioran cuando se ven disminuidas las características o funciones que tiene
la cosa por culpa del deudor, acreedor, caso fortuito o fuerza mayor.

Acción para pedir la indemnización en caso de pérdida o deterioro por un tercero:

Si la cosa se pierde por culpa de un tercero, el albacea debe demandar la indemnización


correspondiente y al demandar la indemnización, lo que se obtenga se lo tiene que dar al
legatario. Si el albacea pierde el juicio responde al legatario.

Se le puede transmitir al legatario la acción para pedir la indemnización. En este caso, éll va
a ser quien demanda al tercero para que le sea pagado la pérdida de la cosa más daños y
perjuicios.

¿Cómo se tramita el procedimiento para la indemnización?

El procedimiento para la indemnización NO SE TRAMITA ANTE EL MISMO JUEZ que está


realizando el juicio sucesorio.

Se tramita a través de otro juicio en vía ordinaria.

Obligaciones del legatario:

I. Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada, serán a cargo del legatario,
salvo disposición del testador en contrario.
II. Pagar gastos de conservación de la cosa.
III. Responder subsidiariamente de las deudas de la herencia.

CLASIFICACIÓN DEL LEGADO

I. Legados reales y obligacionales:

- REALES. Atribuyen al legatario la propiedad de la cosa legada desde la muerte del


testador. (propiedad copropiedad usufructo, habitación, uso y servidumbre)

- OBLIGACIONALES. Atribuyen al legatario un derecho de crédito protegido por una


acción personal contra el gravado para exigir su cumplimiento.

II. Por su origen:

- VOLUNTARIOS Los que derivan de la voluntad del testador.


- LEGALES. Derivados de una disposición legal. (no regulados en México)

III. Por la modalidad que tienen impuesta por decisión del testador:

- Puros o simples. Son los que no están sujetos a ninguna modalidad.


- Condicionales. Los que el testador les señaló una condición para recibir el legado.
Vamos a aplicar la norma que refiere a las condiciones testamentarias y
supletoriamente las de las obligaciones condicionarías.
- Modales. Cuando están sujetos a modo o carga.

IV. Por su regulación

• Típicos. Por estar regulados expresamente en el Código Civil


• Atípicos. Por no estar regulados en el código civil con un nombre determinado pero que
pueden deducirse de los preceptos legales.

V. Por su objeto

PUEDEN EXISTIR TANTAS CLASES DE LEGADOS COMO COSAS O DERECHOS


PUEDAN SER OBJETO DEL LEGADO.

VI. Legado de cosa específica y determinada:

- El legatario adquiere su propiedad desde que muere el testador (en la sucesión


legítima sólo puede haber personas físicas porque se funda en el parentesco, en la
testamentaria pueden ser físicas o morales) se aplica el principio de la teoría de los
riesgos. Las cosas perecen para su dueño.
- Hace suyos los frutos pendientes y futuros.
- La cosa legada correrá a riesgo del legatario en cuanto a su pérdida, aumento o
deterioro.

¿Qué reglas se le aplican?

- Se le aplicarán las reglas de las obligaciones de dar, para el caso de que se pierda,
deteriore o aungente la cosa cierta que debe entregarse.

Las obligaciones de dar no es solo entregar una cosa, desde el punto de vista jurídico
implica la transmisión de dominio de cosa cierta y determinada.

ARTÍCULO 2,017.- En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación
de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las
reglas siguientes:

I. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la
cosa y por los daños y perjuicios;
II. Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la
rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado
que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios;
III. Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación;
IV. Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene obligación de recibir la cosa en el
estado en que se halle;
V. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y
el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

¿Qué es el deterioro?
El deterioro es todo menoscabo que sufre una cosa por el uso diario, cotidiano o por un
evento. Disminuye su valor o impide su funcionamiento para el cual fueron creados.

La cosa se puede perder por culpa del legatario, heredero, albacea, cónyuge o un tercero.
El objeto que se va a entregar como legado se puede deteriorar por culpa del legatario,
heredero, tercero, concubino, Cónyuge o de cualquier tercero y se debe indemnizar
aplicando las reglas generales de las obligaciones de dar.

- Es NULO el legado que el testador hace de cosa que era de su propiedad pero que
al momento del fallecimiento del autor de la sucesión ya no está dentro de la masa
hereditaria.

En un testamento se puso una casa, pero a la hora de morir ya la había vendido, el legatario
pide el dinero de la cosa pero el albacea tiene que decir que no, es nulo por disposición de
la ley.

- Si la cosa, existe en la herencia, pero no en la cantidad y número designados, tendrá


el legatario lo que hubiere.

- Si la cosa legada está dada en prenda o hipotecada, o lo fuere después de otorgado


el testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la herencia, a no ser
que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa.

Tareas:

Culpa: actuar torpe y negligente que realiza una persona en su actuar y causa un daño a
otro. Puede ser grave y leve.

Culpa leve: se comete habiendo colocado y puesto el empeño común y corriente de la


persona pero de todas maneras causa un daño.

Culpa levísima: las personas ponen un cuidado extremo pero aún así causan un daño.

Condición: Acontecimiento futuro de realización incierta del cual depende el surgimiento o


extinción de una obligación.

Obligación: Vínculo jurídico que nos constriñe a hacer algo en favor de alguien según el
derecho de la sociedad.

Obligación actual: vínculo jurídica que se establece a dos personas, una llamada deudor y
otra llamada acreedor y consiste en un dar, hacer o no hacer e entre dos personas,
acreedor y deudor, donde el deudor debe realizar una determinada conducta en favor del
deudor.
VII. Legado de cosa ajena.

Una cosa es ajena de las personas cuando no está dentro de nuestro patrimonio. El
testador válidamente puede instituir a un legatario de un bien que no es de su propiedad ni
está en su patrimonio y se considera válido, el heredero está obligado a adquirirla para
entregarla al legatario o a dar a éste su precio.

El propietario de la casa tiene derecho a no vender la casa y el legatario tendrá que dar el
precio de la misma, el cual, se determina por un valuador.

- La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena, corresponde al legatario.
- Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el legado.
- Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento, adquiere la
cosa que al otorgarlo no era suya.

Si en el momento en que se hizo el testamento no pertenecía el bien al testador pero con


posterioridad lo adquiere se le tiene que dar.

- Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo


legatario porque ya era suyo.
- Si en la cosa legada tiene alguna parte el testador o un tercero sabiéndolo aquél, en
lo que a ellos corresponda, vale el legado.

Se da mucho en la sociedad conyugal y en copropiedad. Ej. 3 hermanos son copropietarios


de un inmueble y uno le deja la totalidad de la casa a su hijo, no se puede la totalidad, sólo
la parte del testador.

- Si el legatario adquiere la cosa legada después de otorgado el testamento se


entiende legado su precio.
- Es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero o de un legatario,
quienes, si aceptan la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su precio.
- Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero o del legatario, será
nulo el legado.

VIII. LEGADO DE DEVOLUCIÓN DE COSA DADA EN PRENDA

- Sólo extingue el derecho de prenda, no libera la deuda, se debe entregar la cosa


dada en prenda al legítimo propietario. Se cancela el contrato accesorio con la
devolución de la cosa dada en prenda.
- No extingue la deuda a no ser que así se prevenga expresamente por el testador.

IX. LEGADO DE HIPOTECA

- Sólo extingue la hipoteca.


- No extingue la deuda excepto que el testador lo haya señalado asi expresamente

Reglas del legado de prenda o hipoteca:


Si la cosa legada está dada en prenda o hipotecada, o lo fuere después de otorgado el
testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la herencia, a no ser que el
testador haya dispuesto expresamente otra cosa.

X. LEGADO DE CANTIDAD O GÉNERO

No transmite la propiedad hasta que dicha cantidad o género se especifica. La propiedad de


esa cantidad de dinero se transmite cuando sea específica.

Cosas genéricas: Se hace la transmisión hasta que sea cierta y determinada la cosa.

XI. LEGADO ALTERNATIVO.

Es aquel en el que el testador otorga el derecho a elegir al heredero, legatario o a un tercero


entre dos o más objetos.

● La elección le compete al heredero.


● La elección le corresponde al legatario cuando expresamente lo indicó el testador

UNIDAD 3 SUCESIÓN LEGÍTIMA

Se presenta cuando no se hizo testamento, presenta diversas denominaciones. En esta


sucesión es la ley quien va a determinar qué personas van a heredar. En la ley se encuentra
la voluntad presunta del testador.

No es tan expresa porque no tenemos testamentos, tenemos la voluntad presunta del


sujeto, la ley la recoge y presume que el de cujus pudo haber dispuesto de sus bienes de tal
manera.

Se le conoce también como:

- Sucesión ab intestato.

Es importante tomar en cuenta que en esta sucesión lo más importante es ser pariente
del difunto, es lo que nos va a dar la posibilidad de heredar.

Si no tenemos el carácter de concubino, cónyuge o pariente, no tendremos derecho a


heredar.

La sucesión legítima es subsidiaria de la sucesión testamentaria,

¿Cuando se abre la sucesión legítima?

1. Cuando no hay testamento


2. Cuando habiendo testamento, el testamento perdio eficacia por nulidad.
3. Cuando el testador no dispuso de todos los bienes.
Podemos tener un expediente donde se tramite la sucesión testamentaria y otro donde se
tramita la legítima.

4. Cuando el heredero o legatario no cumple con la condición impuesta por el testador.

Si no cumple, no va a heredar y la porción que le corresponde tendrá que abrirse la


sucesión legítima.

5. Si el heredero instituido en el testamento es muerto.


6. En el caso de que el heredero repudie la herencia.
7. Cuando el heredero o legatario sea declarado incapaz al heredar.

ARTÍCULO 1,599.- La herencia legítima se abre:

I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez;


II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes;
III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero;
IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de
heredar, si no se ha nombrado substituto.

Caducidad de las disposiciones testamentarias:

ARTÍCULO 1,497.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo


relativo a los herederos y legatarios:

I. Si el heredero, o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la


condición de que dependa la herencia o el legado;
II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;
III. Si renuncia a su derecho.

PROCEDIMIENTO PARA LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR:

Se tramita en un procedimiento ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de lo Familiar que


esté conociendo del procedimiento sucesorio.

Cuando una persona es declarada incapaz, la porción hereditaria que le corresponderían


tienen que ser puestos en una sucesión legítima.

Cuando una persona hace un testamento, se señala una cuestión muy clara “nombró como
heredera a tal, pero si la declaran incapaz o la repudia, heredará tal, si esa persona
tampoco puede, viene a heredar tal”, la sustitución hereditaria no tiene límites, debe haber
cuantos quiera el testador, esto con el fin de que no se abra la sucesión legítima.

Algunos autores hace una clasificación de las causas de apertura:

1. Cuando no hay disposición testamentaria


2. En los casos de ineficacia de los testamentos
3. Cuando el testador no dispone de todos sus bienes
4. Casos de caducidad de la disposición testamentaria (1497)

3.2 CONCURRENCIA DE LA LEGÍTIMA CON LA TESTAMENTARIA

Cuando existe testamento, si hay caducidad de la disposición testamentaria por los casos
del 1497, por esa porción se va a abrir la sucesión legítima y ahí van a coexistir las dos.

Tramitación:

- Se tramita por cuerdas separadas, tenemos un expediente que va a tramitarse por


sucesión testamentaria y otro por sucesión legítima.

- Cada una con sus 4 secciones.

- Aunque se están tramitando ante él mismo órgano, corren por cuerdas separadas y
hay dos expedientes c/u con sus 4 secciones.

3.3 MODOS DE SUCEDER

EN LA SUCESIÓN LEGÍTIMA SE PUEDE HEREDAR:

I. In capita. Es decir por cabeza, cuando nos dicen heredar por cabeza significa
heredar por derecho propio, nos corresponde de manera directa. No hay sustitución.

II. Por estirpe. Se hereda cuando se hereda en sustitución del primero llamado a
heredar en sucesión legítima, no hereda por derecho propio.

Viene desde el código civil de 1884, regulaba el derecho de representación, ese derecho
consistía en la sustitución por disposición de la ley que se daba cuando un heredero que
había sido llamado no podía recibir su porción hereditaria por existir una causa fundada en
la ley para que no la recibiera.

En el CC de 1928, regula a esta figura de heredar por estirpe, no tenemos la regulación


como en el de 1884 que hacía referencia al derecho de representación, nosotros tenemos el
derecho a heredar por estirpe, este derecho va a surgir cuando:

a) El descendiente ocupa el lugar de su ascendiente que fue incapaz para heredar,


repudió la herencia o fue premuerto. Recibiendo exclusivamente la porción
hereditaria que le hubiese podido corresponder al ascendiente (primero llamado a
heredar)

En los casos de heredar por estirpe son solo los señalados en la ley, no hay más supuestos.

En relación a los nietos y sobrinos del autor de la sucesión se da en:


ARTÍCULO 1,609.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros
heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la
herencia.

No existen muchos casos de herencia por estirpe:

a) En el supuesto de que los herederos del testador sean sus hijos y uno de ellos sea
incapaz, repudie la herencia, sea premuerto o no cumpla con la condición. El hijo es
llamado a heredar, pero con posterioridad se acredita esta circunstancia de que es
premuerto, incapaz o repudia la herencia, ante esa circunstancia entra en su lugar
los hijos de esta persona (nietos del autor de la sucesión) ante esa circunstancia, los
nietos del autor de la sucesión heredan por estirpe, no por derecho propio y las
demás personas por derecho propio.
b) Los sobrinos del autor de la sucesión. Una persona fallece, no tiene hijos, cónyuge,
padres, entra a heredar sus hermanos, entonces uno de sus hermanos es incapaz,
repudia la herencia o es premuerto, en su lugar heredan los hijos de sus hermano
(sobrinos del difunto)

FUERA DE ESTOS CASOS NO HAY MÁS DE HERENCIA POR ESTIRPE.

III. Por troncalidad. Significa que determinados bienes solamente van a poder
heredarse a las personas que descienden del mismo tronco común.

Normalmente se da cuando tenemos monarquías, hay bienes que no se pueden heredar a


pesar de que seas pariente si no se demuestra que eres familiar de ese tronco común, si no
se tiene esa línea de troncalidad no se puede heredar.

Ej. El rey de España con la esposa que no es de la realeza, tiene bienes que a pesar de ser
la esposa no podrá heredar porque no es pariente de esa línea de troncalidad. Se busca
que los bienes de esa familia vayan transmitiendo mortis causa para la familia de la cual
descendemos.

En México no se regula la herencia por troncalidad. Solo tenemos estirpe, cabeza y líneas.

IV. Por líneas. Es cuando van a heredar ascendientes en segundo o ulterior grado.
(Abuelos o bisabuelos)

No tenemos padres, hijos, nietos o hermanos pero viven los abuelos o bisabuelos. En
abuelos tenemos por línea materna y paterna, si al autor de la sucesión le sobreviven solo
un abuelo paterno y los dos maternos, se divide en líneas, 50% para la línea paterna y 50%
para la línea materna y la herencia se divide entre los que sobrevivan, es decir, el abuelito
que está solo en la línea materna se lleva el 50%, en la línea paterna cómo viven los dos les
toca 25% y 25%

NO HAY MÁS CASOS DE HEREDAR POR LÍNEAS


PRINCIPIOS EN LOS QUE SE INSPIRA LA SUCESIÓN LEGÍTIMA.

1. Los parientes más cercanos excluyen a los lejanos.

En la sucesión legítima lo que importa es que sea pariente del difunto, se demuestra SÓLO
con el acta de nacimiento.

Los hijos excluyen a los primos, sobrinos, hermanos, tíos, padres del difunto, abuelos, a
todos. Los hijos son los primeros llamados a heredar.

2. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar por sucesión legítima, es el que


surge con el cónyuge o los parientes consanguíneos del cónyuge o concubino, se
podría decir que también surge de la sociedad por convivencia.

3. Los herederos por sucesión legítima son los parientes consanguíneos, con
excepción del parentesco derivado de la adopción (se equipará al consanguíneos)

4. Únicamente tendrán derecho a heredar por sucesión legítima las personas


designadas por la ley.

5. En el caso de la sucesión legítima, el cónyuge supérstite, concubina concubino


tienen el carácter de pariente más cercano del autor de la sucesión al mismo nivel
de los hijos.

6. Se puede heredar por cabeza, estirpe o por líneas, esto NO SUCEDE EN LA


TESTAMENTARIA.

ORDEN PARA HEREDAR

1. DESCENDIENTES. La ley llama a heredar en primer término a los descendientes


(hijos del difunto) a falta de los hijos o que sean incapaces, repudien o sean
premuertos entran los nietos del autor de la sucesión.

2. CÓNYUGE, CONCUBINO O CONVIVIENTE. En segundo lugar está el cónyuge


supérstite, concubina o concubino supérstite al mismo nivel, los convivientes al
mismo nivel y tendrán el carácter de pariente más cercano del autor de la sucesión
al mismo nivel de los hijos.

3. ASCENDIENTES. Los padres en primer lugar, los abuelos paternos o maternos,


bisabuelos, tatarabuelos. Aquí unos excluyen a otros, si hay padres, excluyen a los
abuelos y bisabuelos, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos.

4. PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO. Los hermanos, los


sobrinos y tíos, además el tío abuelo, sobrino nieto y primos.

Hasta aquí llega el derecho a heredar, si hay hermanos y primos primero heredan los
hermanos, el principio que rige es que los más cercanos excluyen a los lejanos.
SI NO SE TIENEN PARIENTES CERCANOS:

Ingresa el DIF CDMX, tradicionalmente heredaba la beneficencia pública.

Es una entidad del gobierno federal, pertenece a la Secretaría de Salud. En el CC de 1928


se establecía que heredaba la beneficencia pública, solo está regulada en el orden
FEDERAL. En el orden local viene a heredar el DIF.

ARTÍCULO 1,636.- A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores,
sucederá el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

SUCESIÓN LEGÍTIMA ESTÁ REGULADA DEL ARTÍCULO 1599 al 1637 del Código civil.

REGLAS DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES.

- Si al autor de la sucesión le sobreviven sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos


por partes iguales. (Hijos nacidos antes, durante, fuera del matrimonio, adopción y
reproducción uno asistida)

- Si concurren descendientes con el cónyuge supérstite que sobreviva, a éste le


corresponderá la porción de un hijo, siempre y cuando no tenga bienes o lo bienes
que tenga no igualan a la porción de un hijo. Para eso necesitamos que cumpla
requisitos, no tener bienes, si los tiene no deben igualar la porción de un hijo.

Ej. La herencia vale 8 millones, la cónyuge tiene un departamento de 1 millón de pesos, sí


hereda porque sumamos los 8 millones que dejó el difunto y se suma el millón de pesos del
departamento, lo dividimos entre 4, da igual a $2,250,000.00 la señora ya tiene 1 millón de
pesos en su patrimonio, solo se le va a completar la cantidad para que se le complete lo que
resulte de los 9 millones entre los descendientes y ella. Esto es solo si tiene bienes.

Esto es en la CDMX, en el Estado de México hereda el cónyuge supérstite como si fuera un


hijo tenga bienes o no.

Si los bienes superan o igualan la porción del hijo, NO HEREDA, aunque haya sido
instituido como heredero.

¿Cómo se acredita la calidad de cónyuge?

La calidad de cónyuge se acredita con él ACTA DE MATRIMONIO.

Si hay dos matrimonios y las dos alegan tener derecho a recibir la porción hereditaria
porque ambas tienen el carácter de cónyuge supérstite, el juez no tiene facultades para
darle prioridad a alguien, se dejan a salvo los derechos de ambas para que los hagan valer
en la vía y forma que consideren pertinentes.
La cónyuge supérstite que celebró el primer matrimonio tiene que promover un juicio de
nulidad donde la sentencia le diga que el segundo es nulo, lo demuestra en el expediente y
pide que se le tenga como única heredera en la porción que le corresponda.

Sucede lo mismo con el concubino o concubina supérstite, es decir el concubino o


concubina hereda si no tiene bienes o si los tiene no iguala la porción de un hijo.

Primero se hace liquidación de sociedad conyugal, se transmite al cónyuge supérstite lo que


le corresponde en relación a la sociedad conyugal, ¿Tiene derecho a recibir la herencia?

Sí tiene derecho a heredar, en la sociedad conyugal hay bienes que no ingresan a la


sociedad conyugal. Si el difunto recibió por herencia 10 millones de pesos, no están
incluidos en la sociedad y a la hora de hacer la repartición, al cónyuge supérstite le toca aún
así.

La existencia del concubinato se acredita con:

Una información testimonial ante el juez donde se acredite que la pareja, con documentos y
testigos, con eso se acredita la existencia del concubinato. Actualmente tenemos un registro
de concubinato, pero no tiene la fuerza del acta de matrimonio.

La sociedad de convivencia se acredita con:

INVESTIGAR PARA LA SIGUIENTE CLASE

- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado (nietos) los primeros heredarán


por cabeza y los segundos por estirpes.

Si solo quedan descendientes de ulterior grado (nietos), la herencia se divide por estirpes,
se ve cuántos hijos tuvo el primer hijo (1), cuántos tuvo el segundo (2) y cuántos el tercer
hijo (5) la porción se divide en 3, por cada hijo y se divide cada parte entre los hijos que
tuvieron.

- Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces


de heredar o que hubieren renunciado la herencia (HEREDAN POR ESTIRPE)

- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por


estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella
corresponda se dividirá por partes iguales.

- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, que
en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.

La ley nos dice que el monto de la pensión alimenticia no debe rebasar de la porción que le
hubiere correspondido a un hijo.
Ej. Tenemos 3 millones para repartir entre 3 hijos, si se incluye a los padres, se divide 3
millones entre 4, de lo que resulte, el monto de la pensión alimenticia no puede exceder de
la porción de un hijo.

- El adoptado hereda como un hijo, pero en la adopción simple no hay derecho de


sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante (tener presente la adopción
plena)

Si hablamos de una adopción simple, en ese supuesto solamente hay derecho a heredar
entre adoptante y adoptado y no entre los parientes del adoptante.

- Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado en forma simple, los


primeros sólo tendrán derecho a alimentos.

- A falta de descendientès (hijos) y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por


partes iguales.

A falta de descendientes y de cónyuge supérstite, concubino o conviviente heredan los


padres por partes iguales, si solo sobrevive un padre, recibe la herencia.

ARTÍCULO 1,615.- A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre


por partes iguales.

- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia.

ARTÍCULO 1,616.- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la
herencia.

- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos)


por una línea (materna o paterna) se dividirá la herencia por partes iguales.

ARTÍCULO 1,617.- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá
la herencia por partes iguales.

- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes


iguales (50% línea paterna y 50% línea materna), y se aplicará una a los
ascendientes de la línea paterna y otra a la de la materna.

ARTÍCULO 1,618.- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos
partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la
materna.

Se divida la herencia por líneas, 50% para la línea paterna y 50% para la línea materna.

- Los miembros de cada línea dividirán entre sí por partes iguales la porción que les
corresponda. (25% por cada persona de cada línea)
ARTÍCULO 1,619.- Los miembros de cada línea dividirán entre sí por partes iguales la
porción que les corresponda.

REGLAS DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA DE LOS CÓNYUGES

- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un


hijo.

- Si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la


porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con
hijos adoptivos del autor de la herencia.

ARTÍCULO 1,624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el


derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no
igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre
con hijos adoptivos del autor de la herencia.

- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes (papás) la herencia se


dividirá en dos partes iguales (50% el cónyuge supérstite y 50% los padres). Esto es
si el autor de la sucesión no tiene hijos.

- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá
dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá
por partes iguales entre los hermanos. (No teniendo hijos ni ascendientes)

ARTÍCULO 1,627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la
sucesión, tendrán dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se
dividirá por partes iguales entre los hermanos.

- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos artículos
anteriores aunque tenga bienes propios.

- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos


los bienes.

Conviviente. No hay regla expresa en el CC que diga que se reciba la herencia o que tienen
derecho a heredar. Esa norma está en la ley de sociedad y convencía. En esa ley establece
que tienen derecho a heredar. Esta sociedad le otorga a los cok vivientes el derecho a
heredar aplicando las reglas de los concubinos

SUCESIÓN LEGÍTIMA ADOPTADOS Y ADOPTANTES

- En caso de adopción simple y al autor de la sucesión le sobreviven únicamente


adoptantes (padres adoptantes) y los ascendientes del adoptado (padres biológicos)
la herencia se divide por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes. Art.
410 D.

En adopción plena los padre biológicos no tienen ningún derecho a heredar por sucesión
legítima, porque se rompió el vínculo.

ARTÍCULO 1,620.- Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado en forma
simple, la herencia de éste se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los
ascendientes.

- Si el adoptado fallece, pero le sobrevive su cónyuge y sus ascendientes adoptantes,


la herencia se divide en 3 partes, ⅔ para el cónyuge y ⅓ a los adoptantes.

ARTÍCULO 1,621.- Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las dos
terceras partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los que
hicieren la adopción.

- Los ascendientes ilegítimos

ARTÍCULO 1,622.- Los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho de
heredar a sus descendientes reconocidos.

Ascendientes en términos generales si tienen derecho a heredar a sus descendientes


reconocidos.

ARTÍCULO 1,623.- Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya


adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que
reconoce, haga suponer fundadamente que motivó el reconocimiento, ni el que reconoce, ni
sus descendientes tienen derecho a la herencia del reconocido. El que reconoce tiene
derecho a alimentos, en el caso de que el reconocimiento lo haya hecho cuando el
reconocido tuvo también derecho a percibir alimentos.

Si la persona reconoce a su hijo después de que se volvió rico y tiene muchos bienes, como
lo hizo después de saber que tenía bienes e ingresos y no cuando lo necesitaba, no tiene
derecho a heredar aunque muera el hijo, tampoco el descendiente del que reconoce tiene
derecho.

DE LA SUCESIÓN DE LOS COLATERALES (segundo, tercer y cuarto grado)


Hermanos, sobrinos, primos, tío abuelo y sobrino-nieto.

Si al autor de la sucesión no le sobreviven parientes en línea recta ascendente o


descendente, no tiene cónyuge, los que le sobreviven son sus hermanos, si son hermanos
de ambas líneas es decir hermanos de papá y de mamá, heredan por partes iguales. Si hay
3 hermanos, se divide en 3 partes.

Si hay medios hermanos, los hermanos por ambas líneas reciben doble porción y los
hermanos por una sola línea, sólo reciben una porción.
Si tenemos dos hermanos por ambas líneas y un hermano por una sola línea, la
herencia que reciben los hermanos por las dos líneas debe ser mayor y la mitad de
esa porción es lo que recibe el de una sola línea.

1. ARTÍCULO 1,630.- Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes
iguales.

Los medios hermanos también vienen a heredar pero los hermanos por ambas líneas
heredan doble. Los hermanos por una sola línea heredan la mitad.

ARTÍCULO 1,631.- Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble
porción que éstos.

2. ARTÍCULO 1,632.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de


medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan
renunciado la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por
estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

3. ARTÍCULO 1,633.- A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la


herencia por estirpes (entre los hermanos que tuvo el autor de la sucesión), y la
porción de cada estirpe por cabezas.

4. ARTÍCULO 1,634.- A falta de los llamados en los artículos anteriores (hermanos y


sobrinos), sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado (primos,
tíos abuelo, sobrino nieto), sin distinción de línea, ni consideración al doble vínculo, y
heredarán por partes iguales.

¿Qué pasa cuando ya no hay parientes para heredar?

Cuando ya no existe ningún pariente, viene a heredar el DIF CDMX, no es la misma regla
en todos los Edos de la República, en el Edo de México es la Beneficencia Pública.

Es el Ente que va a recibir los bienes y por eso cuando tramitamos una sucesión legítima o
testamentaria se gira oficio al DIF para que tenga conocimiento de la sucesión y si entonces
en un momento determinado consideran que no hay ninguna persona con derecho a
heredar, se le hace saber al DIF para que esté al pendiente y herede él.

Esto se da mucho en el Concubinato, cuando solo está el concubino supérstite, se debe


demostrar que en el momento en el que la persona falleció existía el concubinato, si no se
acredita de manera adecuada, el DIF viene a heredar.

DISPOSICIONES MORTIS CAUSA EN OTRAS LEGISLACIONES

las encontramos en la Sucesión Agraria establecida en la Ley Agraria, en materia laboral y


tenemos una sucesión especial que necesita características y requisitos específicos, hay
norma específica para recibir las prestaciones que derivan del trabajo.
Cuando una persona ingresa a una empresa laboral, en su contrato puede determinar
quiénes son los beneficiarios de las cantidades en caso de fallecimiento por las
prestaciones laborales, el seguro de vida, etc.

En materia de seguros y fianza, le entregarán a la persona señalada en la póliza el pago del


seguro, no se espera la tramitación del juicio sucesorio, requieren la póliza donde estan
señalados los beneficiarios y se les entrega la porción que haya decidido el titular del
seguro de vida.

Tanto en la LFT como en la Ley de seguros y fianzas, se entregan las cantidades a que se
tenga derechos por muerte del trabajador a las personas designadas, la LFT reconoce al
cónyuge o a la persona con la que el trabajador vivió con un periodo mínimo de 5 años o
bien a la persona que depende de él al momento de su fallecimiento.

En la Ley de sociedad en convivencia encontramos que dice que los convivientes tienen
derecho a heredar por sucesión legítima aplicando la regla de los concubinos.

En la lista de herederos en materia agraria, en la ley agraria encontramos disposiciones


post mortem, de acuerdo con la ley agraria existen personas llamadas ejidatarios, aquellas
personas que tienen una porción de tierra laborable donde se les ha dado un título donde se
les acredite como ejidatarios, esa extensión de tierra que tienen para labrarla, se puede
disponer, se pueden dejar los DERECHOS AGRARIOS, no el derecho de PROPIEDAD, la
Ley Agraria tiene una reglamentación específica para que las personas titulares de esos
derechos agrarios puedan disponer de ellos.

A través del testamento agrario buscan que la persona que tiene derechos ejidales pueda
hacer su disposición de esos derechos, acude al registro nacional agrario, no se hace ante
notario público, estos derechos ejidales tienen que hacerse en el RNA, acudes y pides que
harpas tu lista de herederos en materia agraria, te dan una hoja donde el titular que lleva el
documento donde le reconocen sus derechos agrarios, ahí señala quen quiere que quede
con los derechos ejidales que tiene, coloca la ubicación y señala quien quiere que sea su
sucesor.

Si el no lo hace, no acude al RNA, no hizo su disposición, la Ley Agraria en sus artículos 16,
17, 18 y 19, el ejidatario tiene la facultad de designar quien será su sucesor en todos sus
derechos en calidad de ejidatario, el puede señalar a las personas que quiera sean
parientes o no.

Cuando hace su lista, la deposita en el RNA y no hace falta que se formalice ante notario,
cuando muere, se hace un registro en el RNA y se hace un…. 22:40 o

Cuando no hizo ninguna designación, el primero que va a tener derecho a heredar o a


recibir esos derechos no son los hijos, primero será el cónyuge supérstite, en segundo lugar
la concubina o concubino, acreditando su carácter con la información testimonial, luego
viene a heredar los hijos del ejidatario pero solo UNO, no van a recibir por partes,
normalmente es el mayor de los hijos del ejidatario y luego, si no tiene hijos, entonces debe
ser al padre o a la madre según sobreviva, no existiendo ni padres ni hijos, entonces se
entiende que a cualquier otra persona que dependa o haya dependido económicamente del
ejidatario.

Si no existen sucesores (conyuge, concubino, hijos, ascendientes) no viene a heredar


parientes colaterales, no aplica aquí esa regla del parentesco, en la Ley Agraria se le
reconocen derechos para recibir o heredar los derechos ejidales solamente a las personas
designadas por la Ley Agraria, borran las reglas del parentesco.

Si no tiene ningún sujeto a suceder, el Tribunal agrario lo que hace es lanzar a la venta los
derechos ejidales al mejor postor, pero no a cualquiera, sino dentro de los mismo ejidatarios
avecindados en el mismo núcleo de población.

La ley fija 3 meses para ponerse de acuerdo entre los posibles herederos, por ejemplo,
entre hermanos firman quien es el que va a ser el heredero de los derechos agrarios, si no
se ponen de acuerdo en 3 meses se lanza a la venta los derechos y de lo que se obtenga
se los dan a ellos.

En la subasta pueden participar los mismos herederos, no se les aplica un derecho del
tanto, sino que se aplica un tipo de Derecho de Preferencia.

En materia agraria son órganos de los ejidos la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo
de vigilancia, en la práctica se le ha dado al comisariado ejidal un poder de autorizar todo,
pero no es así. Cuando se permite la transmisión de derechos, debe ser a través de la
asamblea general del ejido, es el órgano supremo.

El comisariado es el que ejecuta las decisiones de la asamblea.

DESIGNACIÓN DE SUCESORES DE PENSIONES Y DERECHOS LABORALES

La Ley del ISSTE tiene señalado las personas que tienen el derecho a recibir las
prestaciones derivadas de la calidad de trabajador, el titular de los derechos es el trabajador
y tiene sus derechohabientes,

Tanto el ISSTE como el IMSS tienen señalados que personas se reconoce que tienen
derecho o tienen la calidad de beneficiarios de las prestaciones del trabajador, entonces en
estas leyes vemos qué personas tienen derecho a recibir la pensión por viudez, o la pensión
de orfandad, fuera de esas personas señaladas en la Ley como personas o parientes muy
cercanos nadie más va a tener derecho a esas prestaciones sociales.

De acuerdo con esta reglamentación, solamente los beneficiarios reconocidos en la ley son
los que van a tener derecho a recibir la pensión por viudez y orfandad, fuera de esos
beneficiarios ningún pariente puede reclamar ese derecho.

25 de Abril

La pensión por viudez le corresponde al cónyuge supérstite o a la concubina o concubino y


para hijos menores de edad y mayores de edad (estos últimos siempre y cuando estén
estudiando hasta cumplir los 25 años)
Cuando el trabajador fallece también se prevé lo anterior.
La beneficencia pública surgió de contraposición de lo que existía en contraposición de los
hospitales de beneficencia privada y benito juarez crea la beneficencia pública, institución
que el patrimonio deriva del gobierno federal para la atención de la salud en general
posteriormente llamada salubridad y asistencia pública.
El código civil de 1884 se regula por primera vez que la beneficencia va a ser heredera si no
hay nadie más quien heredar y además lo comparte con el fisco, pero en 1928 se le otorga
el 100% a heredar a la beneficencia.
Impi creado para proteger las necesidades de la infancia y se desarrolló hasta que se creó
el DIF donde cada Estado tiene uno y se subdivide en el sistema municipal.
En el año 2006 vemos que el sistema para el desarrollo (DIF) obtiene derecho a heredar y
ya no a la beneficencia pública.
En la secretaría de salud hay una oficina general de la administración del patrimonio de la
beneficencia pública que tiene como finalidad recaudar recursos para atender la salud de
las personas que no tienen seguridad social o que viven en pobreza extrema y se encarga
de administrar todo el patrimonio.
UNIDAD 4. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Concepto. En esta sucesión el tema central es el testamento. El testamento es un acto


jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por medio del cual una persona
plenamente capaz, declara y cumple deberes para después de su muerte y dispone de sus
bienes también para después de su muerte.

Características.
1. Acto jurídico unilateral: Manifestación de la voluntad que de manera individual
acude ante notario para disponer de sus bienes para realizar un hecho lícito.
2. Es revocable: La entendemos como extinguir un acto perfectamente válido por
cuestiones subjetivas, el autor del testamento lo extingue el acto por decisión de él
en cualquier momento. La revocación es expresa, puede hacerse otro testamento o
solo revocar.
- Revocación expresa: Cuando el testador acude ante notario público.
- Tácita: Cuando se hace una nueva disposición testamentaria cambiando las
cláusulas del primero.
3. Libre. Porque el testador lo realiza sin vicios y sin injerencia de terceros.
4. Acto jurídico personalísimo. Porque no se puede hacer por representante, debe
ser por el mismo sujeto.
5. Por persona capaz. El sujeto debe estar por el uso pleno de sus facultades
mentales. Es plenamente capaz.
De contenido variado: quiero pagarle a adriana y que se le destinó cierta cantidad a ella,
también quiero dejarle a mi hijo, quiero dejarle a mi sobrino.

Tradicionalmente se tenían los testamentos:


- Ordinario: Que se dividía en público abierto, cerrado, ológrafo y simplificado.
- Especial: Militar marítimo y hecho en país extranjero

Lo anterior era antes de la reforma, actualmente se tiene:

- Público abierto: Celebrado ante notario donde el interesado asiste ante notario y de
manera específica el notario lo redacta. Ya no se requieren testigos. En otros
estados de la república si se requieren dos testigos.
- Testamento hecho en un país extranjero.

PRINCIPIOS DEL TESTAMENTO.

- No pueden testar en el mismo acto dos o más personas en provecho recíproco o en


favor de una persona.
- El nombramiento del heredero o legatario no puede quedar a la decisión de un
tercero.
- No puede dejarse al arbitrio de un tercero la designación de las cantidades que
pudiesen corresponderles a los herederos o legatarios.
- En la sucesión testamentaria se permite la revocación en cualquier momento por
parte del testador.
- La libre testamentifacción, que significa que las personas pueden disponer
libremente de sus bienes.
CAPACIDAD PARA TESTAR
Capacidad para testar se necesita tener la capacidad para hacer un testamento
Concepto. Aptitud que tiene toda persona para realizar un testamento. Todas las personas
pueden hacer testamento y se da la incapacidad para testar en el caso de los menores de
edad (menor de 16 años) porque a partir de esa edad puede hacer testamento y también las
personas que no se encuentren en su cabal juicio, es decir, aquellas personas que en un
momento determinado tienen un problema mental, si la persona se encuentra en un periodo
de lucidez puede hacer su testamento.

Solicita por escrito al juez y señalamos que necesitamos dos peritos en psiquiatría.
El juez designa a los peritos del Instituto de ciencias forenses.
Señala día y hora de la diligencia.
Pago de los peritos. ará el mp.
Estará el tostador.
Y estará el notario.
Se abre la diligencia, se hace el reconocimiento del paciente y saber si está únicas en
tiempo ligar y espacio, pasa al otro medico con iguales preguntas y se determina si está en
estado de lucidez, al determinar eso pueden preguntarle los demás para saber si está en
lucidez, el juez declara que esta en tal periodo y se acude a la notaria y se hace el
testamento. El notario va verificando qie mientras lo haga se encuentra en estado de
lucidez.

En la sucesión testamentaria iniciamos por saber que es el testamento.

Capacidad para testar:

La regla general es que todos tienen la plena capacidad para hacer testamento excepto a
los que la ley se los prohíbe.
1. Menor que no ha cumplido 16 años
2. Personas que no gocen de su cabal juicio (enfermedad psiquiátrica que les impide
realizar su testamento)

Requisitos que deben de cumplir las personas que serán testigos.


1. Deben ser testigos idóneos. Plena capacidad de goce y ejercicio, no pueden ser
testigos menores de edad o personas que no gocen de su cabal juicio.
2. El testigo si es menor de edad con 16 años cumplidos puede ser testigo, si tiene
menos de 16 no puede ser testigo.
3. No pueden ser testigos a los que les falte el juicio
4. No pueden ser testigos los que trabajan en la notaria, ayudantes, secretarios del
notario. Si no verifica que se dé cumplimiento se da responsabilidad.
5. El testigo debe de hablar el idioma del testador
6. No puede ser testigo el heredero o legatario Instituido en el testamento, Si sucede,
esa disposición testamentaria será nula y el heredero no recibirá nada.
7. No pueden ser testigos en un testamento público abierto los ascendientes,
descendientes, cónyuges del testador y hermanos del mismo.
Promover la nulidad de disposición testamentaria, no es de pleno derecho. ES POR JUICIO
ORDINARIO. No todo el testamento.

Se puede promover la responsabilidad contra el notario por no haberse dado cuenta de que
los testigos son parientes de los herederos o legatarios.

8. No pueden ser testigos las personas que hayan sido condenadas por delito de
falsedad
9. El testigo debe conocer al testador
10. Cuando el testador o testadora no tenga una identificación oficial, puede hacer
testamento pero necesitamos 2 testigos de identificación para que el notario
certifique que esas personas lo están reconociendo como tal.

Reglas para redactar el testamento:

- No dejarse hojas en blanco, ni renglones, todo es de corrido.


- No se deben de realizar abreviaturas.
- Las cifras deben de escribirse con letra, no nada más con número.

Especies de testamento

TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO

Es aquel que es celebrado ante notario público en donde el interesado acude ante el
fedatario y le expone el contenido de su última voluntad, el notario lo redacta y se asienta en
su protocolo cumpliendo las formalidades establecidas en la ley.

Se celebra ante notario público con expresión de lugar día mes y año y que es redactado
íntegramente por el notario público. Es público porque cualquier persona lo puede ver.
Para que no se conozca el contenido van a hacerlo y no recogen el testimonio notarial para
que nadie se entere. Se enterarán hasta su muerte. Sabemos con exactitud su contenido y
terceras personas pueden conocer el contenido del testamento.

Características.
- Es público. Por realizarse ante notario y conocerse su contenido.
- Es abierto. Porque todas las personas que lo deseen pueden leer su contenido, no
es cerrado.
- Presencia del notario que: Da fe de la realización del acto y garantía de corrección
del mismo.

Todo acto testamentario se integra de dos momentos:


1. Preparación. Integrada por serie de actividades encaminadas a proporcionar los
datos necesarios al notario para que realice el testamento.
2. Otorgamiento. Comienza a partir de que se redacta el testamento por el notario y
están presentes el testador y los testigos en su caso, el notario da lectura y si está
de acuerdo el testador, firman todos.
- Las formalidades del testamento deben de realizarse en un solo acto que comenzará
con la lectura del testamento y el notario dará fe de haberse llenado aquellas.

Formalidades.

Si no se cumplen las formalidades, el testamento no produce efectos.

- Acudir ante notario con identificación oficial, si no tenemos llevamos dos testigos con
identificación oficial, señalará sus datos generales. No se necesita uno específico, es
a libre elección. Si es de extrema urgencia el notario puede ir a donde esté el autor
del testamento.
- Expresar de manera libre su última voluntad
- Acudir en el horario de la notaría y expresarle ahí de forma clara y concisa decir que
queremos hacer un testamento público abierto y el contenido es tal…

En la notaría entregan un formato escrito y le dicen que escriba como quiere que se haga su
disposición testamentaria, posteriormente el notario procede a redactar con lo que le ha
expresado “a debida voz” el testamento. Puede que el notario reciba el formato que le
entregan al testador y en el momento le pida al testador que le explique cómo quiere que
sea su testamento.

No se permite que le estén ayudando al testador, debe hacerlo solo.

El notario después de escuchar el contenido debe redactar las cláusulas que van a integrar
el testamento. Debe sujetarse a lo que él testador le dijo, no puede cambiar nada.

Lo pasa a su protocolo y cuando lo hace, pasa el notario o hacen pasar a la persona frente
al notario y hace lectura íntegra del testamento para que él testador lo escuche y si lo
considera prudente, acorde a lo que manifestó, en ese momento le dice al notario que está
de acuerdo con la lectura, con el contenido y el notario da fe de esa circunstancia y procede
a firmar el protocolo él testador, el notario, testigos y el notario pone su sello de autorizar.

En ese testamento debe indicarse fecha en que se celebra el testamento “cdmx, 29 abril de
2022 presente ante mi en el local de la notaría…”

Al final coloca los datos generales del testador

Da fe que se realizó el testamento y que la testadora o testador por sus generales manifestó
que se llama….

En ese momento puede válidamente entregarle la disposición testamentaria o en unos días


después.

No necesitamos como particulares saber nada, el notario tiene la responsabilidad de hacerlo


de acuerdo a la legislación.

El testamento público abierto tiene fe pública, lo hace en su protocolo abierto del notario.
Entonces queda el original en la notaría, si se cae la notaría, el notario da aviso al archivo
general de notaría y electrónicamente pueden enviar copia. No solo se tiene en la notaría y
en la persona, sino en el archivo general de notaría, en el protocolo del notario, o en los
antecedentes del notario. Se tiene seguridad, no es tan fácil la pérdida de un testamento.

MODALIDADES

TESTAMENTO DE LA PERSONA QUE NO SABE O NO PUEDE FIRMAR.

No sabe porque no sabe leer o escribir y no puede firmar porque tiene alguna incapacidad
para hacerlo.

1. Debe cumplir con las mismas formalidades generales.

2. Necesitamos dos testigos (instrumentales, o de conocimiento), se cumple con las


mismas formalidades.
3. Un testigo firma a su ruego e imprime la huella digital del testador.

PERSONAS SORDAS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR.

1. Se cumplen con las mismas formalidades


2. Se presentan dos testigos
3. El interesado lee el contenido del testamento
4. Si no supiere leer o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su
nombre.
5. Si está conforme, firma el testamento, los testigos y el notario.

Las personas con problemas auditivos pueden comunicarse por señas y se necesitará un
intérprete que nos describa, entes los testigos y perito, pueda decir su testamento el
testador y el perito lo traduzca.

PERSONAS SORDAS O SORDOMUDAS. QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR

1. DEBEN ESCRIBIR EN PRESENCIA DEL NOTARIO SU VOLUNTAD


2. DEBEN ESTAR PRESENTES DOS TESTIGOS
3. EL NOTARIO REDACTA EL TESTAMENTO SIGUIENDO EL DOCUMENTO
ESCRITO POR EL TESTADOR
4. EL NOTARIO DA LECTURA EN VOZ ALTA Y SE DA A LEER AL TESTADOR
5. SI SE APRUEBA POR EL TESTADOR FIRMAN EL TESTADOR, TESTIGOS Y
NOTARIO

PERSONAS INVIDENTES

- Se rige por las mismas formalidades


- Debe acudir acompañado de dos testigos
- Se dará lectura al testamento dos veces, una por el notario y otra por uno de sus
testigos u otra persona que el testador designe.

PERSONAS QUE NO HABLAN ESPAÑOL


1. Se rige por las mismas modalidades
2. Debe presentar dos testigos
3. Debe haber intérprete
4. Escribirá su testamento y lo debe firmar
5. El intérprete lo traduce al español y lo firma
6. La traducción se transcribe como testamento por el notario
7. Firman el testador, los testigos, el intérprete y el notario
8. Se envía al apéndice correspondiente el documento redactado por el testador y la
traducción.

TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO

Formalidad.
1. Debe ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego.
2. Escrito en un papel común.
3. El testador debe rubricar todas las hojas
4. Debe firmar al calce del testamento
- Si no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona
a su ruego, quien deberá acudir con el notario para su protocolización.
5. Debe acudir al notario el testador acompañado de 3 TESTIGOS con identificaciones.
6. Debe presentar ante notario el sobre CERRADO y SELLADO que contiene su
testamento.
7. Si alguno de los TESTIGOS no supiere firmar, se llamará a otra persona que lo haga
en su nombre y su presencia.
8. Si el TESTADOR no supiere firmar, lo hará otra persona en su nombre y en su
presencia, NO PUEDEN HACERLO NINGUNO DE LOS TESTIGOS.
9. En casos de SUMA URGENCIA podrá firmar uno de los testigos, ya sea porque el
que no sepa hacerlo o el testador. El notario hará constar expresamente esta
circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por 3 años.
10. El TESTADOR, al hacer la presentación declarará que en aquel pliego está
contenida su última voluntad.
11. El Notario dará fe del otorgamiento y que se cumplieron las formalidades.
12. La constancia deberá extenderse en la cubierta del testamento.
13. Firmará dicha constancia y deberá ser firmado por el testador, los testigos y el
notario, quien además pondrá su sello.

¿Quiénes están incapacitados para esta forma de testamento?


- Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para hacer testamento cerrado.

MODALIDADES DEL TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO

TESTAMENTO DE LA PERSONA SORDO MUDA

1. Debe estar escrito por él, fechado y firmado de su propia mano.


2. Debe presentarlo al Notario ante 5 TESTIGOS.
3. Debe escribir en presencia de todos sobre la cubierta que en aquel pliego se
contiene su última voluntad y va escrita y firmada por él.
4. El Notario declarará en el acta de la cubierta que el testador lo escribió así, y hará
constar que el sobre contiene el testamento público cerrado.
5. Firman sobre la cubierta el testador, los testigos y el notario.

TESTAMENTO DE LA PERSONA SOLO SORDA O SOLO MUDA

1. Debe estar escrito de su puño y letra


2. Si ha sido escrito por otro, lo debe anotar así el testador y debe firmar la nota de su
puño y letra
3. Todas las demás formalidades son iguales.

¿Qué pasa si el testamento cerrado carece de alguna formalidad?

El testamento quedará sin efecto y el Notario será responsable.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES DEL TESTAMENTO:

1. Se entrega el testamento al testador


2. El Notario pondrá razón en el protocolo del lugar, hora, día, mes y año en que el
testamento fue autorizado y entregado.
3. El testador puede hacer con el testamento:
- Conservarlo él y guardarlo
- Dárselo a un tercero para que lo guarde
- Depositarlo en el ARCHIVO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

PROCEDIMIENTO PREVIO DE DECLARACIÓN DE VALIDEZ

1. Debe presentarse al juzgado el testamento


2. El Juez señalará día y hora para que comparezca el Notario y los testigos que
concurrieron a su otorgamiento.
3. Dicha comparecencia es con la finalidad de:
- Que reconozcan ante el juez sus firmas y la del testador o la de la persona
que por éste hubiere firmado.
- Que en su concepto el sobre está cerrado y sellado como lo estaba en el
acto de la entrega.

Este testamento tiene un procedimiento previo para ser declarado válido, necesitamos
girar oficios al Archivo General de Notarías para que nos informen si hay disposición
testamentaria en ese archivo, si contesta el AGN que hay testamento público cerrado, no se
queda la notaría con NADA, solo el testador lo tiene o lo fue a depositar en el Archivo
Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Este testamento genera que el AGN diga que si hay, ya que se dice que si hay, hay que
buscarlo porque si el Archivo Judicial contesta que no tiene el testamento en sus archivos,
se tiene que buscar el testamento en todos lados.
PROCEDIMIENTO DECLARATORIO DE VALIDEZ
Si el Archivo Judicial lo tiene, lo remite al juzgado, en ese momento el juez ordena y cita
para que comparezcan el notario que protocolizó, los testigos que hicieron de conocimiento
el día del testamento, el día y hora señalado por el órgano jurisdiccional para el desahogo
de dicha actividad.

El juez tiene que preguntarle al notario si reconoce como propia la firma y el sello que
colocó sobre el sobre y preguntar si el sobre está de la misma forma que cuando se hizo la
protocolización.

Luego pasan los testigos, se separan y se le pregunta sus generales, al primer testigo se le
tiene que preguntar “Si sabe y le consta si el testador realizó testamento, qué tipo, donde se
protocolizó, en que fecha, ante que notario y si reconoce su firma y si a su juicio el sobre
está en el mismo estado que cuando protocolizaron el testamento” y eso hacemos con
todos los demás testigos.

Si los testigos son uniformes, el juez en ese momento certifica que el sobre está
completamente cerrado y procede a abrir el testamento Público Cerrado. Va describiendo lo
que hace “abro el sobre, sustraigo las hojas escritas a mano, computadora, etc, qué
contiene el testamento público cerrado y al final está firmado presumiblemente por el
testador” en ese momento procede a darle lectura.

Lee el contenido del testamento enfrente de todos para que se enteren del contenido, al
finalizar, declara formalmente válido el testamento público cerrado porque tiene que verificar
si está firmado por el autor de la sucesión en todas las hojas, si no es así o le falta algo,
ese testamento no produce efectos.

Si en este testamento fallece el notario, se manda un oficio en la Dirección General Jurídica


de gobierno de la CDMX para que digan si la firma y el sello es atribuible al notario.

Si tenemos dos testigos, la ley permite que siga el proceso, pero si solo tengo uno, tengo
que realizar una información testimonial para que manifiesten que conocieron al autor de la
sucesión, que hizo el testamento público cerrado, quienes lo acompañaron al testador a la
protocolización y tienen que saber a qué notaría se fue a realizar la protocolización del
testamento.

Información testimonial. Es llevar dos testigos que van a acudir al juzgado y van a
manifestar sobre lo que estamos conociendo.

Este testamento después de hacer este trámite y ser declarado válido, los que estén
inconformes podrán impugnar el testamento.
Si se abre antes el sobre, se declara NULO.

TESTAMENTO OLOGRAFO
Formalidades.
1. Realizado de puño y letra del testador, con expresion de lugar día y mes que se
hace.
2. Debe hacerse por duplicado, es decir, copiar a mano el testamento.
3. El testador debe ser mayor de edad
4. Debe estar firmado por el testador.
5. Los extranjeros pueden otorgar testamento en su propio idioma.
6. Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el
testador bajo su firma.
- La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las
palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero NO AL
TESTAMENTO MISMO.

Un pliego se guarda en un sobre de carta y el otro también se guarda en un sobre, con los
dos sobres sellados y cerrados y acompañados de dos testigos se deposita en el Archivo
General de Notarías de forma FORZOSA.

Se necesitaba identificación del testador y testigos, llegando le daban un formato para pagar
a la tesorería por el depósito.

El depósito se hacía en presencia de los testigos y el encargado del Archivo General de


Notarías, el testador escribía de su puño y letra “dentro de este sobre se contiene mi
testamento ológrafo” lugar, día mes y año del depósito, firma del testador, firma de los
testigos y del encargado del AGN.

En la cubierta del otro sobre el encargado escribía “dentro de este sobre se contiene el
duplicado del testamento ológrafo que según afirmación del señor tal, dentro de este sobre
está el duplicado” firma el testador, los testigos y el encargado, se le entregaba al testador y
el original se quedaba en el AGN.

A la muerte del testador, se manda oficio para saber si hay disposición testamentaria y una
vez realizado esto, el AGN remite el documento al juzgado y llega el sobre, se tiene que
hacer un procedimiento de declaración de validez, es el mismo trámite que el de público
cerrado.

En este testamento se imprime la huella del testador.

Si se pierde el testamento ológrafo, el duplicado que tiene el testador puede fungir como el
original.

TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO

Fue un producto de una política del gobierno federal donde se buscó crear un testamento
que fuese sencillo en su estructuración sin demasiado costo y fue dirigido para personas de
escasos recursos.
Este testamento es simplificado porque sin tantos requisitos se puede hacer el testamento y
además tratar de reducir los costos lo más posible. La tramitación es totalmente diferente,
no es judicial salvo que exista conflicto.

Requisitos
1. Ante notario público, sin testigos.
2. Se tiene que referir a UN SOLO inmueble siempre y cuando el inmueble no rebase
la cantidad de multiplicar 25 veces el salario mínimo vigente en esa época elevada a
365, daba el monto máximo que debía tener el inmueble.
3. No importaba este monto del valor del bien que formaba parte del testamento
siempre y cuando el inmueble estuviera en el programa de regularización de la
tenencia de la tierra.

Se buscó que se hiciera en la misma escritura de adquisición, al momento de adquirir se


podía hacer el testamento público simplificado.

Requisitos para su otorgamiento.

1. Solo se instituyen LEGATARIOS del bien que se deja, este legatario tiene derecho
de acrecer.
2. Si el legatario es incapaz, el testador puede designar al representante especial.
3. Si hay pluralidad de adquirentes, cada copropietario podrá instituir uno o más
legatarios respecto de su porción pero EN EL MISMO ACTO. En el mismo testimonio
notarial constan dos actos.
4. Si el testador está bajo el régimen de sociedad conyugal, se permitía que ambos en
ese testamento dispusieran de ese bien.

Cuando fallecía el testador, los legatarios tienen que ir ante notario público con el
testamento, la copia certificada y se solicita que se tramite la TITULACIÓN NOTARIAL.

5. Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a los acreedores
alimentarios si hubiere, en la porción que el valor del legado represente en la
totalidad del acervo hereditario de los bienes del autor de la sucesión.

Una vez que el notario recibe la solicitud, gira oficio para saber si no realizó otro testamento,
si solo realizó el público simplificado, el notario hará una publicación en periodico de mayor
circulación sobre que se está haciendo la tramitación de la titulación notarial.

TITULACIÓN NOTARIAL.
1. Se acude ante notario
2. Se entrega acta de defunción y testamento público simplificado
3. El notario manda a publicar en un periódico de mayor circulación en la república que
ante él se está tramitando la titulación notarial, indicando:
- Nombre del testador
- Nombre de los legatarios
- Parentesco con el autor de la sucesión
4. El Notario gira oficios al Archivo General de Notarías y Archivo Judicial del TSJDF.
5. Si el testamento es el último que hizo el testador, se podrá continuar con la
tramitación
6. El notario redacta el Instrumento en donde conste el procedimiento y recabará la
aceptación del legado.
7. Ese Instrumento se inscribe en el Registro Público de la Propiedad
8. En el documento de adquisición del legado, los legatarios pueden hacer su
Testamento Público Simplificado.

TESTAMENTO HECHO EN PAÍS EXTRANJERO

Aquel que se hace por los nacionales en un país extranjero, cuando un nacional está en un
país extranjero tiene dos opciones:

1. Acudir ante el consulado mexicano y hacerlo conforme a la legislación mexicana, es


decir, lo puede hacer público abierto, público cerrado.

Una vez hecho en el consulado, se envía el testamento al AGN para que quede constancia
que se autorizó testamento en el consulado mexicano, de esa amanera, a pesar de que la
persona no regrese a méxico y fallece allá, se sabe que hizo un testamento en el extranjero
pero cumpliendo las formalidades de méxico.

El cónsul actúa en funciones de notario por delegación.

2. CUMPLIENDO las formalidades que establece la legislación del país donde se


encuentre.

Tenemos que demostrarle al juez que se hizo con las formalidades del país en el que se
realizó, se solicita a la embajada del país en méxico que nos certifique que el testamento
cumplió con las formalidades establecidas.

Formalidades.

1. Debe hacerse en país extranjero


2. Debe cumplir la normatividad del país.
3. Debe probarse ante el juez con las certificaciones oficiales que en su caso emita el
país en donde se haya otorgado el testamento:
- Se debe probar la muerte del testador
- Se debe probar el texto y vigencia legal del testamento.
4. El Juez lo declarará formalmente válido si no contraviene leyes, principios o
instituciones del órden público mexicano.

Escrito de apertura
Auto de admisión a trámite y apertura del juicio
Vista al ministerio público y desahogo del MP
Escrito solicitando con fundamento en el 801 se señale dia y hora para que tenga
verificativo la testimonial.

Escrito al juez solicitando que proceda a señalar dia y hora para que tenga verificativo la
información testimonial a la que se refiere el 801

6/05/22

INSTITUCIÓN DE HEREDERO TESTAMENTARIO.

Concepto. El heredero es la persona que en un momento determinado recibe a título


universal la totalidad de los bienes que fueron del difunto.

El heredero surge en la sucesión legítima o testamentaria, en la testamentaria surge por la


voluntad del testador, en la legítima la ley suple la voluntad del testador.

Reglas.
1. El testamento sin heredero es VÁLIDO.
2. Cuando no hay heredero en testamento, cumplirá éste el HEREDERO LEGÍTIMO.

Designación del Heredero.

1. En la sucesión testamentaria es designado por el testador, si es designado por el


testador necesitamos que el testador lo designe por su nombre y apellido.
2. El testador lo puede designar por un pseudónimo (persona que se dedica a
determinada actividad toma un pseudónimo) pero esto también genera problemas
como el ológrafo donde no se individualiza.
3. Puede designarlo por su apodo
4. Puede designarlo por características que nos lleven a su identificación.

¿Cómo sabe el órgano jurisdiccional que se está instituyendo a esa persona? Cuando
la persona designó al heredero o legatario por pseudónimo o características que pueden
llevarlo a la identificación "mi nieto el médico" tenemos que presentar una información
testimonial encaminada a demostrar que la persona que tiene nombre y apellido responde
al pseudónimo de tal, o por las características que designó el testador en su testamento.

Se conoce a la persona por su nombre o apellido pero por distintos ámbitos la persona
responde con el apodo o se identifica con esas características.

SANCIÓN. Si no se puede identificar al heredero, esa disposición es nula, no el


testamento, sólo la disposición.

REGLAS:
- No se debe indicar el día en que debe comenzar o cesar el carácter de heredero.

El testador tiene la libertad porque a través de la libre testamentifacción no puede indicar


desde cuándo va a ser heredero. Si en algún momento se pone fecha "serás heredero
mientras terminas la carrera de derecho" se entenderá como si no se hubieran puesto en el
momento. Si se hace, dicha disposición se tiene por no puesta

- Si se designan a los herederos colectivamente "hijos" "nietos", sobrinos, etc. Se


entiende instituidos individualmente.
- El error en el nombre, apellido o en las cualidades que designó del heredero, no
vicia la institución, si de otro modo se pudiera demostrar mediante medio de prueba
a quien se estaba refiriendo el testador.

Una regla más sería que en el supuesto de que exista un error en el nombre, apellido o
características se tendría derecho a heredar siempre y cuando se pueda demostrar y
acreditar con un medio de prueba, quien se estaba refiriendo al testador.

- Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere saberse a


quién quiso designar el testador, ninguno será heredero. Se va a declarar nula esta
disposición.
- Si no dice que hereda a cada quien, se entiende que heredan a partes iguales.

TESTAMENTO SIN HEREDERO

1. Disposición testamentaria que no contiene designación de heredero, no deja de ser


testamento, pero no tiene a quién se dejan los bienes.
2. Quien cumple algunas cosas que pide el testador es el albacea.
3. Se abre sucesión legítima para que los bienes se vayan a dar a ese heredero o
heredera.

Estaremos en presencia de este testamento cuando:


1. No hay designación del heredero
2. El heredero designado repudió la herencia,
3. Cuando el heredero es incapaz o
4. Cuando es premuerto.

En el 2, 3 y 4 tenemos que comprobarlo

CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

1. Surte todos sus efectos


2. Deben de cumplirse todas las disposiciones testamentarias en él
3. Debe respetarse la voluntad del testador plasmada en ese documento.

SUSTITUCIÓN.

Deriva de dos voceslatinas “sub” “instituto” es una institución hecha después de la primera
en segundo orden.
Concepto. La substitucion hereditaria es una institución del Derecho sucesorio donde el
testador designa, señala, enumera a una persona que tendrá derecho a recibir la porción
hereditaria que le deja al heredero cuando éste no pueda heredar por cualquier causa.

Esta substitucion hereditaria puede ser sin límites.

SUBSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA

El testador o testadora designan a un heredero pero le imponen la obligación de transmitir


esos bienes a otra persona que ha designado, este tipo de substitucion está prohibida.

No la permite el derecho mexicano.

SUBSTITUCIÓN SIMPLE Y DIRECTA

Porque en este caso se nombra al heredero y se designa en segundo lugar un heredero que
vendrá a substituir en el lugar del primero cuando no pueda heredar.

SUBSTITUCIÓN SUCESIVA

Cuando el testador designa dos o más personas en conjunto para sustituir al heredero
designado en primer término cuando no pueda heredar por cualquier causa.

Esta substitucion será cuando el testador nombra a una persona como heredera (primera
llamada a heredar) y designa a otra que lo va a substituir y puede designar otro para el caso
en que ese tampoco pueda y así sucesivamente.

SUBSTITUCIÓN RECÍPROCA

Cuando el testador designa a dos herederos y establece que los instituye como substitutos
mutuamente el uno del otro.

La doctrina le ha llamado brevilocua.

Cuando tenemos esta substitucion los herederos instituidos en partes desiguales que fueron
substituidos recíprocamente…

DERECHO DE ACRECER

Significa incrementar, aumentar, en el ámbito del derecho sucesorio es eso, se puede dar
ese incremento en la porción de derecho a heredar.

Concepto. Si acrecer significa aumentar, entonces poniéndole “derecho” significa facultad


de incrementar la porción hereditaria.
Derecho que tienen los herederos a aprovechar para sí, la parte de la herencia de su
coheredero o colegatario en los casos en que este no pudo recibir la herencia por cualquier
causa: incapaz, repudio, premuerto, no cumplió con la condición impuesta.

Este derecho encuentra su antecedente en el derecho Romano bajo un principio “si por
algún motivo un heredero instituido no podía recibir herencia, su parte beneficia a los
demás”.

En México el derecho de acrecer así como lo regulaba el derecho Romano, fue regulado en
el CC de 1870. En este código fue regulado el derecho de carecer y en el de 1884 es una
copia casi idéntica del de 1870, por lo tanto también lo contemplaba.

Si en un momento una persona hizo su testamento e instituyó como herederos a sus hijos
pero uno de ellos no puede heredar, entonces su porción acrecienta la porción del otro, no
se habría la sucesión legítima.

Si en el caso de sucesión legítima uno de los herederos llamados a heredar no podía


heredar por cualquier causa, no venían a heredar por estirpe los nietos del difunto, esa
porción incrementaba a los herederos.

CÓDIGO CIVIL DE 1928 Y EL DERECHO DE ACRECER

En el de 1928 no regula el derecho de carecer, pero hay un supuesto de acrecentamiento.


1. De pleno derecho no opera este derecho, sin embargo,
2. Si el testador en su testamento establece que si uno de los herederos que designó
es incapaz, repudia la herencia, es premuerto o no cumple con la condición, la parte
que le corresponda aumentará la porción de los demás, pero solo es por voluntad
del testador, no por pleno derecho.

Cuando se incluye el Testamento Público Simplificado (solo hay legatarios) entonces se


regula que aunque no lo diga el testador, si uno de los herederos recibe la herencia aún
siendo incapaz para heredar, su porción acrecienta el de los demás.

REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS

Si se tramitaba una sucesión y la persona había hecho un testamento en otro estado nadie
se enteraba, a menos que se dieran cuenta de ello.

Finalidad. Para eso se crea el Registro Nacional de Testamento, este registro tiene como
finalidad dar certeza y seguridad jurídica a los testamentos y a que se cumplirá la voluntad
del testador.

Lo que se ideó es que la Secretaría de Gobernación asumió el papel de crear este


Organismo y a partir de las facultades que tiene, pensaron que a través de convenios
interinstitucionales entre el estado y la secretaría se podría crear este Registro Nacional de
Testamentos. No se encuentra en el Código civil porque es materia Federal.
El registro de avisos de testamentos se encarga de recabar la importación de toda la
República de los testamentos que se hacen en territorio nacional y en la embajada de
extranjeros.

Cuando llega el oficio al Archivo General de Notarías es el Archivo General de Notarías el


que solicita al Registro Nacional de Testamentos le informe si el autor de la sucesión realizó
o no disposición testamentaria. El Archivo General de Notarías no tiene acceso, solo tiene
acceso el Registro Nacional de Testamento.

Si hay disposición testamentaria realizada en Morelos, el RNT informa que en el estado de


Morelia el autor realizó disposición testamentaria en tal fecha, ante tal notario y solicita que
remitan el testamento al estado donde lo necesitan.

CONDICIONES TESTAMENTARIAS

Concepto. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta.

Dentro de la clasificación de la condición está:


- Suspensiva: Acontecimiento futuro de realización incierta del cual depende el
surgimiento de la obligación. Lo que está pendiente de lo que se de.

- Resolutoria: Acontecimiento futuro de realización incierta del cual depende la


extinción de las obligaciones.

- Potestativa: Es aquella cuyo cumplimiento del acontecimiento futuro depende de la


voluntad del acreedor o del deudor. Cuando es del deudor, normalmente este tipo
de condición está prohibida.

- Causal: La condición casual solo depende del acaso. No hay injerencia de ninguna
de las partes.
- Mixta: Cuando el acontecimiento está subordinado a la voluntad del deudor o
acreedor y la causa.
- Positiva: Si el acontecimiento necesariamente debe realizarse.
- Lícita: Conforme al ordenamiento jurídico.
- Ilícita: Aquella que transgrede una norma o atenta contra las buenas costumbres.
- Negativa: El acontecimiento no debe realizarse.

Todas las puede colocar el testador en su testamento.

Las Condiciones testamentarias están del 1344 al 1377 del CC de la ciudad de México.

El CC. Tiene una regulación específica en materia de condiciones, las reglas son las
siguientes:

1. SE APLICAN A CUALQUIER DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA:


- HEREDEROS
- LEGATARIOS
- ALBACEA
- INTERVENTOR

2. EL TESTADOR ES LIBRE PARA ESTABLECER CONDICIONES AL DESIGNAR


HEREDEROS O LEGATARIOS

3. SE APLICAN A LAS CONDICIONES TESTAMENTARIAS LA NORMATIVIDAD


COMÚN DE CONDICIÓN A FALTA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA. ES DECIR,
PRIMERO SE APLICA LA NORMA ESPECÍFICA DESPUÉS LA GENERAL.
4. EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA NORMATIVIDAD DE LAS MODALIDADES
APLICABLES A LAS OBLIGACIONES Y A LAS REFERENTES A LAS
SUCESIONES.
5. NO DEBE CONFUNDIRSE LA CONDICIÓN CON EL MOTIVO QUE TIENE EL
TESTADOR PARA INSTITUIR HEREDERO O LEGATARIO. En materia
testamentaria, lo primero que se tiene que ver son las condiciones.
6. La institución de heredero no se puede sujetar a término. (VER. ART. 1380).

INSTITUCIÓN SUB CAUSA

Es aquella en la que el testador expresó el motivo que lo llevó a instituir heredero o legatario
a una persona

Reglas.
- Si la causa es única, expresa y errónea, hace ineficaz la disposición. Art. 1301

ARTÍCULO 1,301.- Las disposiciones hechas a título universal o particular no


tienen ningún efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte
errónea si ha sido la única que determinó la voluntad del testador.

En la regulación de las condiciones tenemos que el legislador hace una subclasificación en


relación a las consecuencias:

1. Consecuencias que generan la nulidad de la institución de heredero o legatario.


2. Las condiciones que se van a tener por no puestas
3. Las condiciones imposibles de cumplirse porque transgrede una norma de
observancia general

La condición es una especie de gravamen porque para que se de la porción hereditaria se


debe de cumplir con la condición

CONDICIONES QUE ANULAN LA DISPOSICIÓN

1. La condición física o legalmente imposible DE DAR, HACER O NO HACER.


2. La que establece que el heredero o legatario que haga una disposición
testamentaria a favor del testador o de un tercero. “Te instituyó como heredero
siempre y cuando me instituyas a mí en el tuyo” nadie va a heredar.
3. Es nula la disposición testamentaria que se integra con una subtitución
fideicomisaria. (1473 y 1478).
CONDICIONES QUE SE TIENEN POR NO PUESTAS

1. La condición de no dar o no hacer. “Si no te recibes de abogado, no heredas”


2. La condición de no impugnar el testamento o una parte de éste. “Te instituyo como
heredero a condición de que no impugnes nunca mi testamento”
3. La de tomar o dejar de tomar estado civil. “Si te casas con tal persona te instituyo
como heredero” no importa que las personas ya vivan juntas. El código no marca en
relación a la situación del cambio de sexo genérico. “Te instituyo siempre y cuando
continúes con tu sexo biológico, si hay cambios no”
4. La del día que deba comenzar o cesar la institución de heredero.

Los efectos de la condición por no puesta significa que no se toma en cuenta la


condición pero la institución del heredero si vale.

REGLAS DE LAS CONDICIONES QUE SI SE ADMITEN:

Reglas.
1. Si la condición es suspensiva, el heredero o legatario no es heredero ni legatario
hasta que se cumpla la condición.
2. Mientras la condición suspensiva se cumple la cosa legada permanecerá en poder
del albacea, si se hace la partición debe asegurarse que se entregará el legado de
cumplirse la condición.
3. Si la condición es resolutoria, el heredero o legatario lo es desde el inicio pero sujeto
a su resolución. No hace suyos los frutos y debe entregarlos al heredero sustituto.

Si el heredero instituido gravado con una condición suspensiva fallece y se cumple después
de fallecer, se le transmite a sus herederos y ellos pueden reclamar para que se entregue la
porción hereditaria.

CONDICIONES QUE SE TIENEN POR CUMPLIDAS

En las condiciones potestaticas, el cumplimiento depende del heredero, legatario o un


tercero. Se encuentra regulada en 1352 y 1353 del CC.

1. ARTÍCULO 1,352.- Si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna


cosa, y el que ha sido gravado con ella ofrece cumplirla; pero aquel a cuyo favor se
estableció rehusa aceptar la cosa o el hecho, la condición se tiene por cumplida.

Ej. El testador dice “Instituyo como heredero a Emiliano del 50% de la totalidad con la
condición de que le tramite el juicio sucesorio a López Calderon Ana Belén.” Emiliano si
quiere recibir la herencia debe cumplir con la condición de tramitar la sucesión. Si Ana
acepta, entonces Emiliano al terminar el juicio sucesorio se cumple la condición y se le tiene
como carácter de heredero para recibir su porción. Si Ana dice que no

2. ARTÍCULO 1,353.- La condición potestativa se tendrá por cumplida aun cuando el


heredero o legatario hayan prestado la cosa o el hecho antes de que se otorgara el
testamento, a no ser que pueda reiterarse la prestación, en cuyo caso no será ésta
obligatoria sino cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera.

Si antes Emiliano ya le había tramitado el juicio ya no puede repetirse, es una sola vez,
entonces ya lo cumplió, se da por cumplida aunque lo haya hecho antes de que se dé el
testamento. A no ser que la conducta se pueda volver a ejecutar.

CONDICIONES CASUALES QUE SE TENDRÁN POR CUMPLIDAS

Entendiendo aquella que depende de la causa, del acontecimiento futuro de realización


incierta.

El testador puede poner una mixta, aquella que depende tanto de la caso (acontecimiento
futuro de realización incierta) como de la voluntad de un tercero sea heredero, legatario o un
tercero.

Se encuentran en los artículos 1356 y 1357 del CC.

1. ARTÍCULO 1,356.- Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice
en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiere dispuesto otra
cosa.

Si el testador señala que la condición se tiene que dar en el futuro, no antes de su


fallecimiento, deberá de cumplirse cuando lo señale el testador.

2. ARTÍCULO 1,357.- Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento


ignorándolo el testador, se tendrá por cumplida (heredero y legatario tendrán que
demostrar que ya estaba cumplida y que lo ignoraba el testador), mas si lo sabía,
sólo se tendrá por cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo.

Si el testador impone una condición causal o mixta bastará que se realice en cualquier
momento el evento contingente en vida del testador o en su fallecimiento para que se tenga
por cumplida.
Si el testador sabía que ya se había hecho la condición es importante que se vuelva a
cumplir

CONDICIÓN RESOLUTORIA

Depende la extinción de la obligación

Características:
1. Designación de un heredero o legatario por voluntad del testador y la institución de
heredero o legatario sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta que al
darse extinguirá su institución de heredero.
2. Al darse el evento se extingue ese derecho que se le concedió en el testamento.
3. Tiene un efecto retroactivo. Significa que cuando se da ese acontecimiento se
extingue la obligación y sus efectos se retrotraen a la fecha de que se realizó ese
acto jurídico como si no hubiere pasado nada.

Esta condición resolutoria, el heredero o legatario gozan del derecho pero al darse el evento
se extingue y se retrotrae a la fecha del fallecimiento del autor como si no hubieran sido
herederos o legatarios

En materia testamentaria es objeto constante de una atención especial por los efectos que
implica porque al extinguirse los efectos y se retrotrae como si no se hubiera dado nunca
porque no es agradable darle algo a alguien y después quitárselo.

Genera una inmovilización del patrimonio, pueden disfrutar pero no disponer, se transgrede
el principio de “una vez heredero para siempre heredero”

En el caso de la condición resolutoria los notarios le convencen y le explican cómo estará al


darse el acontecimiento, diciendo que no lo sujeten a esa condición.

La condición resolutoria es el acontecimiento futuro del cual depende la extinción de la


obligación.

De acuerdo con la legislación, la ley otorga al testador la facultad de poner al legatario


cualquier condición.

Esta condición no impide la adquisición del carácter de heredero, sino que al darse el
acontecimiento se desaparece la calidad de heredero.

Son muy difíciles de presentar, no son tan comunes.

Hay condiciones que anulan la institución, imposibles, de reciprocidad y condiciones que se


tienen por cumplidas.

En el ámbito del derecho sucesorio además de analizar las condiciones generales, también
tenemos una especificidad en las condiciones en la vía testamentaria.

CONDICIONES IMPOSIBLES

Concepto. En materia sucesorio es aquella que transgrede una ley de la naturaleza o una
norma jurídica, si lo hace es imposible ya sea natural o jurídicamente.

Esta anula la disposición, la institución de heredero es nula, entonces no recibe nada


porque la nulidad es una forma de extinción de los actos jurídicos.

La condición imposible anula la institución, heredero o legatario no llegan a tener ese


carácter y no tendrán nada de la masa hereditaria.

Se considera imposible cuando exista certeza de que el acontecimiento futuro o contingente


no puede darse por ser contrario a la naturaleza o norma jurídica.
Tenemos dos especies de condiciones imposibles:

1. Dar o hacer que sea físicamente imposible


2. Condición de dar hacer que sea legalmente imposible

La condición imposible anula la disposición, como si no hubiesen sido herederos o


legatarios.

CONDICIÓN DE RECIPROCIDAD (Anulan la disposición)

Se utiliza de manera más frecuente por la doctrina y se le llama recíproca y es aquella en la


cual el testador le impone al heredero la obligación de hacer alguna disposición
testamentaria a favor del propio testador o un tercero.

Esto no es factible en nuestro sistema jurídico en virtud de que esto atenta contra la
voluntad de las personas para hacer un testamento y heredar a quien ellos quieran.

Si el testador impone este tipo de condiciones, la condición será nula.

CONDICIONES QUE SE TIENEN POR CUMPLIDAS:

1. Cuando el heredero o legatario que tiene impuesta una condición y quiere cumplirla
pero no fue posible su cumplimiento, se tiene por cumplida.

Esta especie de condición implica que la persona condicionada ha puesto todo su empeño
para cumplirla pero ya no se puede cumplir, entonces se tendrá por cumplida.

Ej. En el testamento se pide que el heredero haga una fuente en Ucrania, el hace todo lo
posible para hacerlo pero no se puede, entonces la persona heredará porque va a
demostrar que hizo lo posible pero no se pudo, entonces se tiene por cumplida para efecto
de que se entreguen los bienes de la masa hereditaria.

2. Si la condición es puramente potestativa y quiere cumplirla pero el beneficiario


manifiesta no quererla, se tiene por cumplida.

No se tendrá por cumplida:

1. Cuando el testador tuvo conocimiento de que ya se había cumplido en el Ebro de


realizarse el testamento.
2. Cuando puede volverse a ejecutar, se necesita ejecutar de nuevo.

La carga de la prueba de que el testador tuvo pleno conocimiento de la primera prestación


le corresponde al heredero para que de esa manera acredite que ya está cumplida la
condición.

CONDICIONES DE NO DAR NO HACER (Se tienen por no puestas)


Cuando es de no dar es no transmitir el dominio, uso y goce de la cosa, no restituir la cosa
debida y dejar de pagar la cosa debida.

En el código civil no tenemos una regulación que nos diga prestación de NO DAR. Si se da
ese supuesto de la prestación de no dar, la consecuencia es que se tiene por NO PUESTA y
consideramos que la misma situación se aplica para las condiciones de NO HACER.

No hacer es tener una abstención en favor de un tercero. Se tiene por no puesta porque de
una u otra manera se violan los principios de la obligación de dar y en caso de no hacer
limita el ejercicio de la voluntad de las personas.

Ambas limitan la libertad de las personas y no se permite.

CONDICIÓN DE NO IMPUGNAR EL TESTAMENTO (Se tiene por no puesta)

Significa que el testador le impone la condición al heredero o legatario de que sólo recibirá
su porción o legado siempre y cuando no impugne el testamento.

¿Cómo se impugna? Puede ser que el testamento esté haya sido revisado y se haya visto
que se obtuvo con violencia o que el testador no tuvo la plena capacidad, por ejemplo, una
persona que supuestamente teniendo Alzheimer hace un testamento y le dice “instituyó
como heredero a tales con la condición de que no impugne el testamento”

Si tiene Alzheimer no puede hacer testamento y aparte tiene que la condición no debe
realizar

CONDICIÓN DE DEJAR O TOMAR ESTADO (Se tiene por no puesta)

De ninguna manera el testador puede obligar al heredero que contraiga matrimonio, que se
divorcie, que de por terminada el concubinato, etc.

PLAZO DE LAS CONDICIONES TESTAMENTARIAS

Para el heredero no se permite plazo, para el legatario si.

MODO O CARGA.

SURGE CUANDO AL HEREDERO O LEGATARIO SE LE IMPONE UNA OBLIGACIÓN DE


MANERA QUE RECIBE LA LIBERALIDAD PERO DEBE DE CUMPLIR CON ESA CARGA.

LA CARGA PUEDE SER UNA OBLIGACIÓN DE DAR, O UNA OBLIGACIÓN DE HACER.


SI LA CARGA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UN HECHO EL HEREDERO O
LEGATARIO QUE ACEPTE LA SUCESIÓN TIENE QUE EJECUTARLO.

SI LA OBLIGACIÓN NO TIENE PLAZO SE ENTIENDE QUE SERÁ AQUEL QUE SEA


CONFORME A SU NATURALEZA RETIENE EL BIEN. (ART. 1362)
Carga. Es una obligación accesoria que tiene que realizar la persona que recibe una
liberalidad dentro de su patrimonio. Significa que recibes algo sin pagar por él, la mayoría
de las veces la carga se impone cuando te donan algo. En el caso de la herencia se supone
que el heredero o legatario recibe gratuitamente lo que le dejó el testador.

El heredero o legatario responden de la carga con la cantidad o bienes que reciben


(porción hereditaria)

La carga de hacer alguna cosa se entiende como condición resolutoria POR LO TANTO EL
HEREDERO O EL LEGATARIO QUE NO CUMPLA LA CARGA PIERDE EL CARÁCTER DE
HEREDERO O LEGATARIO.

NULIDAD REVOCACIÓN CADUCIDAD DEL TESTAMENTO

Cuando hablamos de nulidad es una forma de extinción del acto jurídico porque no se
cumplió algún elemento de validez.

Revocación. Forma de extinción de un acto jurídico plenamente válido (elementos de


existencia y requisitos de validez) sin embargo se va a extinguir por razón muy subjetiva de
las partes en caso de que sea bilateral o bien cuando la revocación se da de manera
unilateral.

Caducidad. Forma de extinción por no haberse ejecutado dentro del plazo las determinadas
conductas para que el acto jurídico surtiera plenos efectos.

Invalidez del testamento, es cuando no se han cumplido los requisitos para su validez.

Los elementos de existencia, si al momento de realizarse el acto jurídico del testamento, no


hay voluntad, no la expresó el testador, no cumple con el objeto o no hay solemnidad,
entonces el testamento NO EXISTE.

Si hacemos un testamento es cumpliendo con las formalidades y la manera como lo marca


la ley, porque si no lo hacemos no sirve como testamento.

Cuando hablamos de elementos de validez encontramos que el testamento debe de cumplir


con capacidad, ausencia de vicios, objeto motivo o fin lícito y formalidad, si no cumplió con
estos requisitos el testamento será nulo, si encontramos que no tenia la capacidad para
hacer testamento, el testamento será nulo pero no hay nulidad de pleno derecho. Si la
persona no lo hizo siendo capaz, es nulo, pero esa nulidad no opera de pleno derecho, Se
necesita tramitar el juicio en donde se obtenga una sentencia se va a declarar nulo.

Se tramita la sucesión y el juicio de nulidad, si se dicta nulo entonces todo lo actuado queda
sin efecto.

NULIDAD DEL TESTAMENTO


Se puede nulificar cuando la voluntad esté viciada: lesión no aplica aquí.
ARTÍCULO 1,485.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de
amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de
sus parientes.

ARTÍCULO 1,819.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen
peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los
bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado.

ARTÍCULO 1,487.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

ARTÍCULO 1,489.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y


claramente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas
que se le hacen.

El testamento es nulo cuando el testador no exprese de manera clara su voluntad, sino solo
lo haga a través de señales o monosílabas de las preguntas que se les hace, el testador
tiene que decirle lo que quiere al notario sin que le pregunten nada.

ARTÍCULO 1,491.- El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas


prescritas por la ley.

Cuando el fin que se propone el testador sea ilícito es nulo.

Nulidad en cuanto a FORMALIDAD

Si no se cumple con ella, es nulo, solo se puede hacer testamento cumpliendo la formalidad
del testamento público abierto.

ARTÍCULO 1,492.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno
se obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase
que fueren.

ARTÍCULO 1,493.- La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. Si el


testador hace un testamento y renuncia a su derecho de revocarlo, se da la nulidad del
testamento.

LAS MEMORIAS

Eran actos de última voluntad que debían ser escritas de puño y letra del testador y servían
para modificar o agregar o mejorar la institución de heredero o legatario expresada
previamente en un testamento abierto o cerrado.

Esas memorias o comunicados secretos, la persona había hecho su testamento público


abierto o cerrado y por alguna razón quería cambiar la disposición, entonces la persona en
el momento que sentía morir escribía de puño y letra “hago comunicado secreto o en
memorias y dejo a favor de tal tres millones de pesos y quiero que se le entreguen” le
dejaba el encargo a una persona y esa persona al abrir sucesión tenía que informar que
había una memoria escrita, el comunicado secreto era verbal por parte del testador y
cuando se abría la sucesión llegaba la persona que tenía el comunicado secreto y entonces
el juez le hacía jurar que decía la verdad.

CADUCIDAD DE LA DISPOSICIÓN

Si el heredero o legatario se da cuando es premuerto, no cumple con la condición, si es


declarado incapaz y si renuncia o repudia la herencia. En estos casos se da la caducidad de
la disposición testamentaria.

La consecuencia es proceder a la apertura de la sucesión legítima.

Si tenemos solo un heredero universal, va a caducar la totalidad del testamento, si hay


varios entonces la caducidad solo será para la disposición testamentaria en relación a esa
situación.

1497 establece los casos de caducidad

ARTÍCULO 1,497.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo


relativo a los herederos y legatarios:

I.- Si el heredero, o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la
condición de que dependa la herencia o el legado;
II.- Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;
III.- Si renuncia a su derecho.

Si un legatario de varios es el que se encuentra en el supuesto del 1497, se da la caducidad


del legado pero no del testamento y el bien que le correspondían a ese legatario va a
generar que se abra la sucesión para que se transmita ese legado

En relación a la nulidad, es una forma de extinción del acto jurídico porque no se cumplió
con algún elemento de validez, la nulidad es solamente si no se tiene capacidad por el
testador, si hay vicios del consentimiento (error, doló, mala fe y violencia) si no se cumplió
con la formalidad o si no es lícito.

COMUNICADO SECRETO

Testamento con Fideicomiso O de Instrucciones Secretas. Constituyeron un testamento


abierto cerrado en el que el testador designaba a una llamada fiduciario, a lo que le daba
Pistipuacionessecretas.oralmente por escrito, respecto a las personas, llamadas
fideicomisarias, a quienes debía entregar la herencia o entre quienes debía distribuir tales o
cuales legados

COSICILIOS

Codicilos.-Se crearon en el Derecho Romano, donde recibieron el nombre de "códex" y de


allí pasaron a las Leyes de Partida. las primeras vigentes en Nueva España. Este
ordenamiento consideró los codicilos como disposiciones de última voluntad de carácter
menos solemne que los testamentos propiamente dichos (abierto Y cerrado). Se les
exceptuó de muchas
formalidades para facilitar la confección de su testamento a las personas radicadas en
pequeñas poblaciones. donde no era posible encontrar escribanos.

Actualmente no tenemos codicioso

NULIDAD

Por de amenazas contra su persona o sus bienes,


contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus
parientes.

ARTÍCULO 1,485.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de


amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de
sus parientes.

ARTÍCULO 1,486.- El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá,
luego que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con
las mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la
revalidación.

ARTÍCULO 1,487.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

Es nulo el testamento en que el testador no exprese


cumplida y claramente su voluntad, sino sólo por
señales o monosílabos en respuesta a las preguntas
que se le hace

El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley

Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue al
testador a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que
fueren

La renuncia de la facultad de revocar el testamento es


nula.

Si hay una condición que el código civil establezca como nula, son nulas.

ACCIÓN DE NULIDAD
- se puede invocar en todo momento
- Puede alegarse la nulidad del testamento después del fallecimiento del testador
- Se tramita ante el mismo juez que conoce del juicio sucesorio
- Corre por cuerda separada (especie de vía ordinaria civil)
- No opera la prescripción
- Debe ser declarada por el órgano jurisdiccional
- No opera de pleno derecho
- Debe emitirse sentencia que haya causado ejecutoria
- Se tiene que abrir la sucesión legítima
- Esta nulidad permite que se pueda ejercer en una acción principal.

La nulidad en realidad podría considerarse como absoluta y no relativa (no hay disposición
que diga que es absoluta) solo se habla de nulidad del testamento.

La nulidad de las disposiciones testamentarias no hay una regulación, encontramos reglas


en otras hipótesis diferentes.

El testamento es inconfirmable, no se puede confirmar si tiene o le falta algún elemento de


validez, no se puede purgar el vicio que origine la nulidad.

6.3.1 NULIDAD DEL TESTAMENTO

Si falta algún elemento de validez, operan las reglas de la nulidad, no opera prescripción, se
puede ejercitar como acción principal, debe hacerse valer por un interesado, etc.

Procede siempre que se demuestre que la voluntad del testador ha sido alterada, cuando le
falte algunos requisitos formales y cuando falten requisitos para que exista la seguridad
completa de que el testamento contiene la voluntad del testador.

TESTAMENTO INOFICIOSO

Aquel en el cual al testador se le olvidó incluir dentro de su testamento a las personas que
en vida debe proporcionarles alimentos.

A quienes debe dejar alimentos son a quien en vida les proporcionaba alimentos.

Los que tienen derecho a recibir alimentos no declaran nulidad, sino que declaran
inoficiosidad, el testamento vale en todo pero se tomarán ciertos bienes para proporcionar
alimentos a los que necesitan de ellos.
- Hijos menores de 18 años (descendientes menores de 18 años)
- Descendientes mayores de 18 años pero siempre y cuando estén imposibilitados
para trabajar o tengan alguna incapacidad.
- Cónyuge supérstite (hombre o mujer) debe cumplir con requisitos, debe estar
impedido para trabajar, no debe tener bienes suficientes.
- Cónyuge supérstite tiene derecho siempre y cuando no contraiga matrimonio, pero
también mientras no se una en concubinato y que viva honestamente.
- Ascendientes (padres abuelos bisabuelos)
- Concubino o concubina deben de acreditarse la existencia del mismo. Si varios
alegan tener ese carácter, ninguna tendrá derecho a recibirlos.
- Hermanos y demás prientes clóratela les dentro del 4 grado. Deben estar
incapacitados para trabajar y además deben ser menores de edad, si son mayores
de edad deben de ser incapaces de ejercicio.

Reglas:
- tenemos que solicitarlo al órgano
- El juez declara la inoficiosidad
- El juez debe declarará el monto de los alimentos a favor de quien lo solicita
- NO HAY OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS SI NO A FALTA O POR
IMPOSIBILIDAD DE LOS PARIENTES MÁS PRÓXIMOS EN GRADO DE LOS
SUJETOS QUE ESTÁN RECLAMANDO ALIMENTOS

Para poder solicitar la inoficiosidad del testamento:


- se necesita cumplir con requisitos
- Ser pariente
- Necesitar los alimentos al tiempo de la muerte del testador, no con posterioridad. Si
con posterioridad surge la necesidad de recibir alimentos no procede.

Este derecho es IRRENUNCIABLE y no puede ser objeto de ninguna TRANSACCIÓN.

Se extingue el derecho en el caso de que el cónyuge se une en matrimonio o no viva


honestamente, si el concubino se une en matrimonio o en nuevo concubinato y no observe
buena conducta, el juez da por terminada esa obligación.

Con los hijos cesa cuando llegan a la mayoría de edad, cuando el pariente que recibe
alimentos tenga una mala conducta o adquiera bienes.

Por ningún motivo el cumplimiento o los alimentos deberán exceder de los productos de la
porción que en caso de sucesión intestamentaria le hubiese correspondido a la persona que
está solicitando alimentos vía testamento inoficioso.

Cuando varias personas reclaman que se declare inoficioso porque todos tienen derecho a
recibir alimentos y no alcanza para pagar a todos, la ley señala el orden en que se van a
proporcionar los alimentos:
1. Hijos y el cónyuge supérstite a prorrata
2. Ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos)
3. Hermanos y parientes colaterales en segundo grado y la CONCUBINA
4. A los demás parientes colaterales dentro del 4 grado.

PRETERIDO

Es la persona que ha sido olvidada, no considerada como heredero en una sucesión.


Tendrá solamente derecho a que se le otorgue la pensión correspondiente por alimentos,
subsistiendo el testamento en todo lo demás.

PÓSTUMO
Es el que nace después del fallecimiento de su padre o de su madre.

Solo tendrán derecho a recibir alimentos, en lo demás se debe cumplir lo que dice el
testamento, en CDMX.
En el caso del hijo póstumo la carga de recibir alimentos es hacia la masa hereditaria y la
excepción es cuando el testador haya grabado a alguien en especial con un legado de
alimentos.

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

La Aceptacion se ha conceptuaLIZADO COMO una manifestacion de voluntad que hace el


heredero o legatario manifestando su deseo de que requiere aceptar la herencia.

Es un acto jurídico unilateral libre indivisible pura y simple, irrevocable con efectos
retroactivos por locual el heredero o legatario admite tener la calidad de heredero o legatario
en una sucesión para oder recibir la herencia.

- Acto juridico. Mantiene la manifestación de que acepta la herencia


- Acto voluntario. Se expresa de manera libre, no debe existir vicio de la voluntad
- Unilateral
- Retroactiva.
- Beneficio de inventario, no responde a las deudas con su patrimonio.
- Definitiva. No puede sufrir variación.
- Es irrevocable. Una vez que acepta la herencia se convierte en irrevocable, queda
firme.
- Indivisible porque no se puede fraccionar la aceptación, admite lo que le
corresponda a heredar y el legatario acepta lo que le toca.
- Expresa o tácita. Es expresa porque se hace a través del lenguaje oral o escrito o
por medios electrónicos que de una u otra manera nos lleva a entender que se ha
aceptado la herencia, cuando se habla de expresa es que para que quede
estructurada en el expediente, necesitamos que se haga de manera escrita, no oral.
Presenta un escrito al juzgado, el juez emite una sentencia en el sentido de que se
tiene por aceptado y en un momento determinado determinado podemos tener…
- Será tácito si no contesta nada pero interviene en todos los actos, impugna el
inventario, está en el designamiento del albacea, etc.

7.1.2 naturaleza jurídica

Es una declaración unilateral de la voluntad, la entendemos como un acto jurídico mediante


el cual la persona acepta recibir la herencia.

Escrito de aceptación de la herencia y auto que acepta el escrito


Escribir opinión en relación a qué se dé el consentimiento tácito de la aceptación
Escrito donde manifiesto la repudiación de la herencia 1678 artículos
EXPEDIENTE NÚMERO: 367/2019
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DE
HUIMANGUILLO, TABASCO.
PRESENTE:
ANTONIO MENDEZ LOPEZ, ELSY DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ,
JORGE LUIS MENDEZ LOPEZ, MARCIAL MENDEZ LOPEZ, NELI MENDEZ
LOPEZ y NOELIA MENDEZ LOPEZ con la personalidad que tenemos
debidamente acreditada en los presentes autos, ante Usted, con el debido respeto
comparezco para exponer:
Solicito bajo protesta de decir verdad con fundamento en los artículos 1728,
1729, 1732 y demás aplicables del Código Civil en vigor para el Estado de
Tabasco, venimos los ciudadanos ANTONIO MENDEZ LOPEZ, ELSY DEL
CARMEN MENDEZ LOPEZ, JORGE LUIS MENDEZ LOPEZ, MARCIAL
MENDEZ LOPEZ, NELI MENDEZ LOPEZ y NOELIA MENDEZ LOPEZ a repudiar
nuestra parte correspondiente de la masa hereditaria a favor de nuestra madre la
ciudadana MARIA ALICIA LOPEZ ALVAREZ.
Por lo expuesto y fundado,
A USTED C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, atentamente pido se sirva:
ÚNICO.- Tenernos por presentado y acordar lo solicitado en tiempo y forma.
PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO.

rubro debemos poner la sucesion, expediente, sección en la que estamos

“apellidos nombres su sucesión”


“Seccion”
Secretaría
Num expediente.

Tenemos que decir vengo a aceptar LA HERENCIA

REPUDIO

Concepto. Acto Jurídico mediante el cual una persona rechaza o no admite la porción
hereditaria o el legado que le corresponde.

Es importante porque aquí la persona rechaza la porción hereditaria, tenemos que ver que
es lo que pasa.

Características.

1.
2. Expreso.
3. Libre
4. Puro
5. Indivisible
6. Retroactivo
7. Total
8. Realizada por los herederos o legatarios.

UNIDAD 8 ALBACEA

La palabra albaceaVIENE de albuaci que significa ejecutor, “cabezaleros” “fideicomisarios”


“ejecutores”

En el ámbito del derecho sucesorio, el albacea que en un momento determinado es el


ejecutor, en realidad el albacea es un EJECUTOR.

La doctrina no se pone de acuerdo en relación a su cargo.

A través de la historia ha tenido muchas denominaciones, el recibe el patrimonio del autor


de la sucesión y al momento de que lo recibe, se va a encargar de administrarlo para llegar
a la adjudicación de los bienes en favor de los herederos o legatarios.

CONCEPTO. PERSONA DESIGNADA POR EL


AUTOR DE LA SUCESIÓN, LOS HEREDEROS O EL JUEZ PARA ADMINISTRAR EL
PATRIMONIO DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN, DISTRIBUIR LA HERENCIA CONFORME
A LO ORDENADO POR ESTE O BIEN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY.

Administrar significa cuidar y distribuir la herencia conforme a la ley o el testador.

NATURALEZA JURÍDICA.

- mandato Mortis Causa


- MANDATARIO DEL TESTADOR. Esto está mal porque el testador ya es una cosa.
- REPRESENTANTE DEL TESTADOR. En algunos sistemas jurídicos se acepta la
representación del albacea del testador. Porque defiende a la sucesión, el patrimonio
del difunto, paga las deudas, entonces parece su representante PERO NO LO ES.
Solo puede haber representación de personas.
- REPRESENTANTE DE LOS HEREDEROS. Cuando lo designa el testador no es
factible. Da la idea de que los representa porque defiende el patrimonio y es en
beneficio de los herederos, pero NO ES ACEPTABLE.
- TUTOR. Tutor o tutriz es de menor incapaz o mayor de edad incapaz. NO ES.
- ÁRBITRO
- ADMINISTRADOR DE UN PATRIMONIO EL LIQUIDACIÓN. AQUÍ SI ESTÁ BIEN.
- GESTOR DE INTERESES AJENOS. No aplica a esta idea.

Etimológicamente deriva del árabe «al waci»-ejecutor, de modo que el albace aparece como
una figura dirigida a la ejecución del testamento, de la voluntad del testador.

Albacea características
- Intuito personae
- ES UN CARGO VOLUNTARIO PERO EL QUE LO ACEPTA ESTA OBLIGADO A
CUMPLIRLO.
- ES INTRANSMISIBLE. La persona que acepta el cargo no lo puede transmitir de
ninguna forma. Si el albacea fallece no transmite su cargo, se tiene que nombrar uno
nuevo.
- ES INDELEGABLE, PERO NO ESTÁ OBLIGADO A EJECUTARLO
PERSONALMENTE POR LO QUE PUEDE NOMBRAR UN MANDATARIO.
- Es un cargo remunerado, cobra el 2% del importe líquido del patrimonio en la III
sección.
- DURACIÓN DETERMINADA. (DURA UN AÑO) SE PRORROGA UN AÑO MÁS SI
SE HAN RENDIDO CUENTAS Y LAS MISMAS HAN SIDO APROBADAS.
- DEBE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LA LEY O EL
TESTADOR.

Especies.

POR LA FORMA DE SURGIMIENTO.


- ALBACEA TESTAMENTARIA
- ALBACEA LEGÍTIMA
- ALBACEA DATIVA O JUDICIAL. Cuando no es designado por testador o herederos,
lo designa el juez de la lista que emite el TSJCDMX

POR EL TIEMPO DE EJERCICIO

- TEMPORAL. Cuando necesitamos un albacea mientras se designa al definitivo.


- DEFINITIVO.

Por su actividad:

- ALBACEA UNIVERSAL O GENERAL


- ALBACEA ESPECIAL. Solamente van a ser para bienes determinados.

POR EL NUMERO

- ALBACEA ÚNICO. Normalmente se tiene un único albacea.


- ALBACEA MANCOMUNADO. Si se designan dos o más, van a actuar
mancomunadamente. Solo pueden actuar solos cuando se trate de evitar un daño al
patrimonio con autorización judicial.
- SUCESIVO. Cuando el TESTADOR designa un albacea y señala e indica “para en
caso de que esté albacea renuncie, deje de ejercer, entrará en su lugar este
albacea”

Personas que no pueden ser albaceas


- No pueden salvo que sean herederos únicos los magistrados o jueces que estén
ejerciendo jurisdicción en el Estado donde se lleva el juicio sucesorio.
- Las personas que por sentencia hubiesen sido removidos del cargo.
- Los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio.
- Los que no tengan un modo honesto de vivir

El albacea designado se excusa y esto no lo pueden hacer los herederos.


- A su vez los empleados y funcionarios públicos.
- No sabes leer y escribir
- Personas que tengan 60 años cumplidos
- Ser tan pobre que no pueda ejercer el cargo de albacea
- Persona que ya esté ejerciendo el cargo de albacea
Con una manifestación bajo protesta de decir verdad podemos comprobarlo o en casi de la
edad, acta de nacimiento.

Obligaciones del albacea:

- Una vez hecha la protesta de le discierne el cargo para poder ejercer el carácter del
albacea.
- Una vez aceptado sus obligaciones es presentar inmediatamente el testamento.
- Aseguramiento de los bienes del patrimonio del difunto o bienes de la herencia.
- Formular el inventario de los bienes que integran la asamblea hereditaria. El
inventario puede ser solemne (menores de edad) o no solemne.

El inventario solamente cuesta mucho trabajo, cuando no hay menores de edad, se cita en
el juzgado para levantar el inventario de los bienes. Se llega con bolsas de basura y
empiezan a inventariar todo.

Si se celebran los acuerdos se firman por todos y se presentan en el juzgado.

Inmediatamente después de hacer el inventario solicita a los herederos que designen el


perito valuador, en el caso de que no lo hagan, lo va a haber el albacea o el juez determina
de su lista un perito valuador.

Una vez hecho el inventario y avalúo, el albacea presenta el inventario y avalúo al juzgado y
le da vista a los herederos, si están en desacuerdo con el inventario y avalúo deben hacerlo
valer mediante INCIDENTE.

- El Albacea debe administrar los bienes y debe pagar las deudas del difunto.
- Debe pagar las deudas mortuorias, son las que se hicieron en el último momento de
la persona que falleció, el embalsamiento, servicios funerarios, la fosa, misa,
rosarios, etc. Ahí hay un pleito entre los herederos porque algunos no están de
acuerdo en lo que se elige para hacer el funeral del difunto.
- Debe cobrar los créditos
- Debe hacer la partición y adjudicación de los bienes
- Defender en juicio los bienes de la herencia y la validez del testamento
- Debe desempeñar el cargo mientras el juez no autoriza la excusa
- Debe proponer dentro de los 15 días siguientes de que se aprueba la inventario y
avalúo la distribución de los frutos que producen los bienes.
- Debe entregar al ejecutor las cantidades necesarias para que cumpla con su
encargo
- Para garantizar su manejo, el monto de la fianza la va a fijar el juez tomando en
cuenta el importe de las rentas o de los réditos

Escrito apertura tercera sección.

OBLIGACIONES ALBACEA DIAPOSITIVAS

- DEBE DESEMPEÑAR EL CARGO MIENTRAS SE RESUELVE SU EXCUSA


- DEBE DEDUCIR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LA HERENCIA
- PROPONER DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL
INVENTARIO UNA DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL DE LOS FRUTOS
- DEBE GARANTIZAR SU MANEJO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES
A SU DESIGNACIÓN. (VER ART. 1708)
- Debe fijar dentro del primer mes de su encargo el monto de la cantidades que se
destinarán a la administración.
- PRESENTAR EL TESTAMENTO
- ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES DE LA HERENCIA
- FORMACIÓN DE INVENTARIO
- ADMINISTRAR LOS BIENES
- RENDIR CUENTAS
- PAGO DE DEUDAS MORTUORIAS
- PAGO DE DEUDAS DE LA HERENCIA
- PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES
- DEFENSA EN JUICIO Y FUERA DE ÉL DE LOS BIENES DE LA HERENCIA
- DEFENDER LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO
- DEBE GARANTIZAR SU MANEJO

PROFESAS FRICAFETO DE LOS TRES MESES CONTADOS A PARTIR QUE ACEPTO,


AÉREANARIQUEDE SER CON FIANZA. PRENDA O HIPOTECA O CON SU PORCIÓN
MONTO LO FIJA EL JUEZ TENDIENDO A:
> EL IMPORTE DE LAS RENTAS O RÉDITOS EN ELPERIODO DE UN AÑO
» EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PERRINS MEDiO DE UN GRINONESAS S AKTITULTO DE E NUEN A NO POR PERITOS
O POR EL
POR EL 20% DE LAS MERCANCIAS SI SE TRATA DE NEGOCIACIONES MERCANTILES

DEBE PRESENTAR EL TESTAMENTO DENTRO DE LOS 8 DÍAS SIGUIENTES AL


FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN.(solo cuando lo tiene el)
DEBE DENTRO DEL MES DE EJERCICIO DE SU CARGO FIJAR EL MONTO DE
LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
FIJAR EL NÚMERO Y SUELDO DE SUS DEPENDIENTES.
DEBE OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LOS HEREDEROS CUANDO SEA
NECESARIO VENDER UN BIEN DE LA HERENCIA
CUENTAS DEL ALBACEA

ANUAL. AL CUMPLIR EL AÑO DE EJERCICIO


DE ADMINISTRACIÓN, CUANDO TERMINA EL CARGO DEBE RENDIR CUENTAS
PARCIAL. CUANDO LO PIDAN LOS HEREDEROS O LEGATARIOS.

DURACIÓN DEL CARGO


DURACIÓN. UN AÑO
PROROGABLE UN AÑO MÁS SI SE LE HAN APROBADO LAS CUENTAS

RETRIBUCIÓN
- Fijada por le testador
- Determinada por la ley

2% sobre el importe liquido de la sucesión


5% sobre los frutos industriales de los bienes de la sucesión

PROHIBICIONES

1. NO PUEDE GRAVAR NI HIPOTECAR LOS BIENES DE LA HERENCIA


2. NO PUEDE TRANSIGIR NI COMPROMETER EN ÁRBITROS LOS BIENES DE LA
HERENCIA
3. NO DEBE DAR EN ARRENDAMIENTO POR MÁS DE UN AÑO LOS BIENES DE LA
HERENCIA (porque es lo que va a durar)

TERMINACIÓN DEL CARGO

- Por trascurrir el término natural del cargo. Si pasa un año y nadie dice nada, el
heredero presenta un escrito dirigido al juez solicitando que dé por terminado el
cargo.
- Por muerte. Se acredita con él acta de defunción.
- incapacidad. Necesitamos un recurso de interdiccion, se demuestra con la sentencia
de la Inter ficción.
- Por excusa. Se tramita por un escrito donde se acredita en que nos fundamos para
la excusa.
- Por revocación. Necesitamos que todos los herederos estén de acuerdo, todos
deben firmar el escrito, lo presentan y dicen que van a revocar al albacea.
- Por remoción del cargo. El cargo de albacea termina por remoción cuando el
albacea incumplió con alguna obligación o prohibición. Se tramita VÍA INCIDENTAL.
- NO ACEPTACIÓN DEL CARGO.

Diferencia entre terminación de albacea en remoción revocación y excusa

- En la excusa el propio albacea por su propia voluntad manifiesta estar con alguna
imposibilidad para ejercer el cargo. Escrito exhibiendo la prueba correspondiente.
- En la revocación es ajena a él, a cargo de los herederos inconformes con su
desempeño. No hace falta acreditar absolutamente nada.
- Remoción es la pérdida, no por él ni por la voluntad ajena, sino por ley al haber
incumplido una obligación o prohibición. Vía incidental

NATURALEZA DEL CARGO DE ALBACEA

Su naturaleza es la de ser un sujeto de la sucesión que realiza una función de manera


temporal y onerosa mediante el cual de una u otra manera administra el patrimonio que fue
de una persona o de un patrimonio en liquidación.

CAPACIDAD PARA SER ALBACEA

- Goce
- Ejercicio para poder intervenir en este cargo.

Si la persona está dentro de las prohibiciones del 450 no puede desempeñar el cargo de
albacea. El 1679 establece que no puede desempeñar el cargo que no tenga la libre
disposición de los bienes, entonces para que seas capaz de ser albacea necesitas la de
goce y ejercicios

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA

1. Voluntad del testador.


2. Voluntad de los herederos cuando no aceptó el albacea o el primero dejo de ejercer
funciones.

En la junta de herederos se calcula la mayoría no por el número de personas sino por el


importe que le toca a cada quien.

3. Por los legatarios, ya que si los bienes son distribuidos en puros legados se les
tomará como herederos y podrán designar albaceas.
4. Por el juez cuando los herederos no se ponen de acuerdo o cuando hay heredero y
no entra en la herencia.
5. Por disposición de la ley no hay ningún caso, no existe esto.

NO ACEPTACIÓN DEL CARGO

No podemos obligar a nadie a aceptarlo, la persona puede no aceptar el cargo.

RENUNCIA

acto mediante el cual el albacea decide de manera personal no ejercer el cargo que se le ha
conferido, tiene que presentar un escrito donde diga que renuncia al cargo de albacea.

La renuncia del cargo entra a discusión ya que ¿Cuando renuncias? Pues cuando se ejerce.
Puede ser justificada o injustificada.
La no aceptación es desde el inicio decir no, la renuncia es una vez ha aceptado el cargo.

DERECHOS DEL ALBACEA

1. Decidir si acepta o no el cargo.


2. A presentar la excusa
3. Renunciar
4. Garantizar el ejercicio del cargo a través de su porción hereditaria.
5. Recibir remuneración. Hay ocasiones en las cuales el testador le deja al albacea lo
que le va a corresponder como pago del ejercicio del albacea. Tiene derecho el
albacea de escoger entre lo que le dejo el testador como retribución y lo que le dice
la ley.
6. Derecho a recibir la posesión de los bienes que integran la masa hereditaria. El
cónyuge tiene la posesión cuando esté casado en sociedad conyugal. Si un
heredero o legatario tiene los bienes físicamente puede ejercer su derecho y solicitar
que lo pongan en posesión de los bienes.
7. Ser respetado en los actos de administración que realiza en el procedimiento
sucesorio.

Plazo que dispone para cumplimentar el encargo

- Un año, prorrogable por un año más.


- Si al año avanzó pero no terminó, se hace un porcentaje de lo que avanzó en el
procedimiento y entonces, del 2% le hubiese tocado el 1% si cumplió la mitad del
procedimiento.

EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN

- Hace que la herencia deje de tener el estado yacente.


- Evita el repudio de la herencia de quien ya la ha aceptado.
- La persona que aceptó la herencia se le considera titular del derecho a heredar
respecto de la sucesión.
- Se le respetan los derechos a la masa hereditaria y puede ejercer los que
correspondan a la tramitación del juicio.
- Derecho a los frutos que producen los bienes.
- Derecho a vigilar la administración de la herencia.
- Derecho a realizar toda actividad tendiente a la protección del patrimonio que integra
la masa hereditaria.

EFECTOS DE LA REPUDIACIÓN

- El que es llamado a una misma herencia por testamento y abintestato y la repudia


por el primer título, se entiende haberla repudiado por los dos.
- El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia de su título
testamentario, puede en virtud de éste, aceptar la herencia.
- Ninguno puede renunciar a la sucesión de persona viva, ni enajenar los derechos
que eventualmente pueda tener a su herencia.
- Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya
herencia se trate.

Indiscutiblemente el efecto inmediato de la repudiación es en el sentido de privar de todo


derecho a la o el heredero o legatario que repudia a recibir cualquier bien que integre la
masa hereditaria.

Liquidación de la herencia

Significa la determinación numérica precisa, indubitable que le corresponde a los herederos


después de hacer toda la actividad de administración y entonces ya es la porción que le
corresponde a cada uno de ellos. Ya no tenemos nada que pagar, ya se pagó todo y nadie
nos debe, ahí tenemos la cantidad lista para repartir.

Definición. Determinación numérica de cuanto le corresponde a cada heredero en el


patrimonio que fue del difunto y ha quedado líquido, listo para dividirse.

PARTICIÓN DE LA HERENCIA

Significa. La distribución de los bienes que integran el patrimonio líquido del autor de la
sucesión.

Naturaleza Jurídica de la Partición. Algunos autores la habían señalado como Declarativa,


Atributiva o Distributiva.

Lo cierto es que de una u otra manera todos tienen razón:

- Atributiva o Traslativa. Es porque se hace efectiva la transferencia del derecho a


los herederos de la porción que les corresponda.
- Declarativa. Porque se reconoce el derecho que adquirieron los herederos a partir
del momento del fallecimiento de la sucesión y en ese momento en que se hace la
partición, se les declara PROPIETARIOS.
- Distributiva. Porque los bienes de la masa hereditaria se DISTRIBUYEN entre
todos los herederos y cada quien toma su parte.

La partición se ha clasificado de diferentes maneras:


1. La partición realizada por acuerdo de todos los herederos. En el momento en
que el albacea hace el proyecto de partición, los herederos tienen la facultad de
llegar y celebrar convenios donde pueden modificar lo que estableció el testador o lo
que establece la ley, son convenios entre ellos y la ley lo permite. Es la partición
realizada de común acuerdo y es la que les permite a los herederos establecer ese
acuerdo.
2. Partición efectuada por perito partidor. Cuando el albacea no hace el proyecto de
partición, entonces los herederos pueden solicitar al juez una junta para nombrar
perito partidor. Esa facultad de ser perito partidor puede recaer en un contador o en
un abogado, el cual deberá llevar ya una propuesta para que la presente el día de la
junta frente a los herederos.
3. Partición realizada por el albacea (Es la normal).

DERECHOS Y FACULTADES CUANDO HAY PLURALIDAD DE HEREDEROS

1. Cuando exista una pluralidad de herederos, ellos pueden pactar el suspender


temporalmente la partición, en consecuencia, lo someten a decisión del ÓRGANO
JURISDICCIONAL, no puede ser para toda la vida la suspensión, por lo que deben
establecer un PLAZO, no es necesario justificar la razón, pero sí un plazo. Si ellos
no se lo ponen, lo pondrá el juez.

2. Cuando tenemos pluralidad de herederos, tienen derecho a ser preferidos en la


asignación de los bienes hereditarios, es decir, si dentro de la masa hereditaria
tenemos una negociación mercantil o una industria familiar o un comercio familiar, si
se está transmitiendo esos bienes que integran la masa hereditaria de la persona
que fallece, entonces, tienen derecho los herederos a pedir que se les adjudique esa
negociación, esa industria o ese comercio familiar si ellos se dedican a esa misma
rama de actividad. No es obligatorio.

3. Cuando tenemos pluralidad de herederos, ellos tienen la facultad de retirarse del


Procedimiento Sucesorio y acordar todo que en lugar de tramitarlo ante el ÓRGANO
JURISDICCIONAL se van a ir ante la NOTARÍA.

REGLAS APLICABLES A LA PARTICIÓN:

La partición la pueden solicitar los herederos que:

I. Tengan plena capacidad de goce y ejercicio


II. Los que se encuentren sujetos a condición siempre y cuando se encuentre cumplida
la condición
III. El acreedor del heredero que esta esperando a que se le entregue su porción para él
poder cobrar su crédito
IV. Las o los herederos condicionales aunque no se ha cumplido la condición siempre y
cuando presenten garantía de que en caso de que no se cumpla la condición,
regresarán lo que se les otorga o en su caso, hasta entonces se les proporcionará.

Pueden oponerse a la partición:

I. Los acreedores hereditarios que tengan un crédito vencido y que no se les ha


pagado. Tienen la facultad de oponerse a la partición de la herencia, lo hace ante el
órgano jurisdiccional exhibiendo su título correspondiente del crédito.
II. Los acreedores hereditarios cuyo crédito no está vencido poero no se les ha
garantizado que se les va a pagar.

FORMALIDAD DE LA PARTICIÓN
1. Debe ser por escrito. Porque la hace el albacea, la presenta al juzgado , le dan vista
a los herederos, entonces la partición debe ser TOTALMENTE ESCRITA.
2. La partición se presenta junto con el PROYECTO DE ADJUDICACIÓN para que el
ÓRGANO JURISDICCIONAL le de vista a los interesados para que manifiesten lo
que a su derecho convenga y en caso de que sea aprobado se dicta la sentencia de
ADJUDICACIÓN.

● CUANDO TENEMOS UNA SUCESIÓN DONDE NO HAY BIENES INMUEBLES, NO


HARÁ FALTA QUE SE HAGA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN.

La PARTICIÓN produce como efecto:


1. Termina la indivisión del patrimonio de la masa hereditaria
2. Cada heredero sabe lo que le corresponde.
3. Se le transmite el dominio material y físico de los bienes que integran la masa
hereditaria
4. Se hace la escritura pública de adjudicación y se inscribe en el Registro Público de
la propiedad la adquisición por adjudicación.

La partición es:
1. Un acto jurídico, bien sea que lo realicen los herederos y como acto jurídico, si no lo
cumplen, se puede pedir la rescisión de la partición, la nulidad si no se cumplieron
los elementos de validez.

EL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
Todos los Procedimientos se pueden tramitar:

1. Vía Judicial

- Testamentario
- Intestado
- Procedimiento especial en los intestados
- Tramitación del patrimonio familiar

2. Vía extrajudicial (EXCLUSIVAMENTE LA EXTRAJUDICIAL SÓLO PUEDE


HACERSE ANTE NOTARIO PÚBLICO)

- Tramitación Notarial
- Titulación Notarial
- Se puede hacer el testamentario
- Intestado
- Procedimiento especial en los intestados

El procedimiento o es judicial o extrajudicial ante notario público


FINALIDAD DEL JUICIO SUCESORIO

La transmisión del Patrimonio Hereditario a los herederos y desde luego, la entrega de


legado.

Para poder determinar la finalidad del procedimiento sucesorio debemos contestar y


determinar:

1. ¿Quienes son los herederos y legatarios?


2. ¿Qué bienes constituyen el acervo hereditario?
3. ¿Cómo deben distribuirse los bienes? Atendiendo a la voluntad del testador o
atendiendo a la voluntad presunta del autor de la sucesión, que se encuentra en la
Ley.
4. Administración de los bienes, que corresponde al albacea, pero cuando el difunto o
difunta estaba casado en régimen de sociedad conyugal, el cónyuge supérstite
continúa administrando los bienes que integran la masa hereditaria o que integran la
sociedad conyugal.

SUJETOS DEL JUICIO SUCESORIO

1. Heredero.

Es la persona que recibe a título universal la totalidad de los bienes que integran el caudal
hereditario. Debe ser instituido, designándolo por su nombre y apellido.

Si hubiere varios herederos que tuvieran el mismo nombre y apellido, deben agregarse
otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.

Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que no pueda identificarse será
nula.

El heredero responde de las deudas de la herencia con el patrimonio del de cujus.

Si se omitió el nombre del heredero, si el testador le designare de otro modo que no pueda
dudarse quién sea, valdrá la institución.

El error en el nombre o apellidos no vicia la institución.

2. Legatario.

I. Persona que recibe a título particular un bien cierto y determinado o conjunto de


bienes ciertos y determinados.
II. Los legatarios no representan el patrimonio de la sucesión
III. No tienen derecho de acrecer
IV. El legado se adquiere sin aceptación
V. El legatario no interviene en la partición
VI. Solo existe por voluntad del testador
VII. Responsabilidad subsidiaria de las deudas de la herencia
VIII. El legatario es adquiriente

3. Albacea.

Características:
- Nombramiento en atención a la persona
- Es un cargo voluntario
- Es intransmisible
- Indelegable
- Remunerado. Recibe el 2% del importe líquido y efectivo de la herencia y sobre los
frutos industriales de los bienes hereditarios.
- Es un cargo temporal. (Un año)

Etapa procesal donde acepta el cargo:

I. Primera sección. Debe manifestar si acepta desempeñar el cargo. Debe protestar


su debido cumplimiento y se le discierne, además, debe de dar garantía.

4. Interventor que vigila al albacea.

- Lo designan los herederos


- Los herederos pagan sus honorarios
- No pueden tener la posesión ni aún interina de los bienes
- Su función es vigilar que el albacea cumpla.

Debe nombrarse precisamente un interventor:

I. Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido.


II. Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero albacea.
III. Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de Beneficencia Pública.

Honorarios del interventor:

I. Cobrará conforme al arancel de los auxiliares de la Administración de Justicia


II. Si lo nombre el juez, entonces cobra como APODERADO
III. Si sujeción al arancel cuando lo designan los herederos, sus honorarios derivan del
convenio.

INTERVENTOR DESIGNADO POR EL JUEZ

● Se da si pasados 10 días de la muerte del autor de la sucesión, no se presenta el


testamento, por lo que sin él, no está nombrado el albacea.
● O si no se denuncia el intestado

Requisitos del interventor designado por el juez:


I. Ser mayor de edad
II. De notoria buena conducta
III. Estar Domiciliado en el lugar del juicio
IV. Otorgar fianza judicial para responder de su manejo.

Funciones del interventor:

- Recibirá los bienes por inventario


- Es un simple depositario
- No puede desempeñar otras funciones administrativas más que las de mera
conservación.
- Paga las deudas mortuorias con autorización judicial.

Terminación del cargo de Interventor:

- Termina cuando se designe albacea

Efectos de la terminación:

- Debe entregar los bienes al albacea


- No puede retener los bienes bajo ningún pretexto
- Se le deben reembolsar los gastos efectuados por las mejoras, de conservación o
reparación.

5. Ministerio Público

- Representa a los Herederos Ausentes


- Interviene para asegurar los bienes de la sucesión
- Representa a los menores e incapacitados que no tengan representante legítimo
- Representa al DIF CDMX cuando no haya heredero legítimo dentro del 4° grado.

Cada Juez, cada Juzgado de lo Familiar tiene un Ministerio Público adscrito a ese juzgado
que va a intervenir en todos los procedimientos en donde sea necesario e indispensable
salvaguardar los intereses de determinadas personas.

6. Tutores.

Siempre se designan en el procedimiento cuando hay:


- Menores de edad no sujetos a patria potestad
- Menores de edad que están dentro de la patria potestad pero hay conflicto de
intereses con sus representantes legales
- Mayores de edad incapaces. Aquí necesitamos haber declarado o haber tramitado el
juicio de interdicción.
- Hay un tutor especial en el TPS (Testamento Público Simplificado)

Hay ocasiones en las cuales nos tardaría más tramitar un JUICIO DE INTERDICCIÓN,
entonces podermos decirle al juez que como es incapaz, le designe un tutor, si el juez lo
acepta ya no es necesario el JUICIO DE INTERDICCIÓN, si NO ACEPTA, de todas
maneras continuamos el procedimiento respetando los derechos del INCAPAZ y en todos
los actos en que sean necesarios su intervención vamos a buscar que esté el MINISTERIO
PÚBLICO para que lo represente.

7. Representante del DIF CDMX.

Se le debe haber notificado en el momento en que se admite a trámite el Procedimiento


Sucesorio. Interviene verificando que se cumpla con la normatividad para que en caso de
que no haya heredero por la vía legítima se declare heredero al DIF CDMX.

COMPETENCIA EN LOS JUICIOS SUCESORIOS

Artículo 156.- Es Juez competente:

V. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su


último domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio, lo será el
de la ubicación de bienes raíces que forman la herencia; y a falta de
domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la
herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia.

VI. Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer:

a) De las acciones de petición de herencia;


b) De las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación
de los bienes;
c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición
hereditaria.

- El último domicilio del autor de la sucesión estará en el acta, con eso nos fijará la
competencia.

- A falta de domicilio el juez competente es el de la ubicación de los bienes raíces


que forman la herencia.

- A falta de ellos, será competente el juez del lugar del fallecimiento del autor de la
sucesión.

- El juez ante quien se radica una sucesión es competente para conocer de la acción
de petición de herencia

- Y de las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los


bienes.

- El juez ante quien se radica la sucesión conocerá de:


a) Las acciones de nulidad
b) Rescisión
c) Evicción de la partición hereditaria
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO SUCESORIO

Se deben de tomar ciertas medidas cautelares, cuando nosotros presentamos Nuestro


escrito en la oficialía de partes común, entregamos nuestro escrito de apertura y nos dieron
entrada, entonces el juez puede tomar medidas para asegurar los bienes del difunto si se lo
solicitamos.

Si toma medidas de tal manera que perjudiquen a la más hereditaria lo que debemos de
hacer es pagar a un vigilante para que esté cuidando y atendiendo que no se vayan a
invadir esos bienes etc.

Dentro de las medidas cautelares que podemos determinar encontramos:

1. Reunir los papeles importantes del difunto, se cierran, se sellan y se depositarán en


el secreto del juzgado. El albacea los presenta así, diciendo “estos son papeles
importantes del difunto”
2. Se puede pedir y se hace mediante un nuevo juicio que gira el juez a las
Dependencias correspondientes A efecto de qué toda la correspondencia la remite el
juzgado.
3. Depositar dinero y alhajas. El dinero se deposita en una institución bancaria, se abre
una cuenta y se deposita y las alhajas nos puede servir para depósito en el nacional
monte de Piedad

DENTRO DE LOS JUICIOS SUCESORIOS Tenemos que separar la fórmula de trámite de


la sucesión intestada como de la sucesión testamentaria y entonces podemos pedir:

Una junta de herederos que es fundamental después de recibir los informes del Archivo
General de la Notaría y del Archivo Judicial donde nos digan que no hay testamento,
entonces en la sucesión intestada tenemos que solicitar que se emita la sentencia de
declaratoria de herederos y una vez emitida la declaratoria de herederos se convoque a la
JUNTA DE HEREDEROS con la finalidad de:

- Designar albacea

Pero también puedo ya designado el albacea, pueden convocar los herederos a una junta
para:

- Revocar al albacea
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO

1. Sección de SUCESIÓN.

Contendrá:

- El testamento o escrito de denuncia de intestado.


- Contendrá el AUTO DE RADICACIÓN:
A) Con el que se tiene iniciado el procedimiento
B) Se ordena girar oficios al Archivo Judicial, Archivo General de Notarías y al
DIF CDMX.
- Contestaciones de los Oficios
- Vista al Ministerio Público
- Desahogo de la vista del Ministerio Público
- Información Testimonial
- Sentencia Declaratoria de Herederos
- Junta de Herederos para nombrar albacea
- Aceptación y protesta del cargo de albacea y discernimiento del cargo.

INTESTADO:

- El denunciante debe justificar su parentesco con el autor de la sucesión


- Se debe de indicar nombre y domicilio de los parientes, cónyuges o concubinos.
- El parentesco se acredita con las ACTAS DE NACIMIENTO.
- El Concubinato se acredita con la CONSTANCIA JUDICIAL DE EXISTENCIA DE
CONCUBINATO.

En el Intestado lo más importante es demostrar el entroncamiento con el difunto, demostrar


el carácter de concubino o concubina y de esta forma se acredita esta circunstancia.
Además en el INTESTADO debemos presentar la INFORMACIÓN TESTIMONIAL:

- La INFORMACIÓN TESTIMONIAL son 2 Testigos que declararán:


- Que conocieron al autor de la sucesión
- El Domicilio del de cujus
- El Estado Civil del Difunto
- Los hijos que procreó
- Las personas con derecho a heredar
- Las Actas del Registro Civil

Si la DECLARACIÓN DE HEREDEROS LA SOLICITA UN PARIENTE COLATERAL


DENTRO DEL 4° GRADO, SE FIJAN AVISOS:

- En un periódico de mayor circulación Nacional dos veces de diez en diez días.


- En el LUGAR DEL FALLECIMIENTO
- En el LUGAR DE NACIMIENTO
- SITIOS PÚBLICOS del lugar del juicio.
La finalidad de la Publicación es llamar a juicio a las personas que se sientan con Derecho a
heredar para que dentro de un término de 40 días acudan al juzgado, Si pasado ese plazo
no se presentan, se promueve por parte del albacea que se tenga por perdido su derecho y
se siente que se han constituido en rebeldía para que con esto podamos en un momento
determinado continuar con el procedimiento.

El plazo se ampliará prudentemente a criterio judicial cuando se tenga causa fundada de


que el autor de la sucesión puede tener parientes fuera de la República.

- El juez emitirá sentencia declaratoria de herederos y en la sentencia se cita a junta


de herederos para nombrar albacea.

REGLAS DE LA PRIMERA SECCIÓN DE SUCESIÓN:

1. La resolución emitida en relación al reconocimiento de los derechos hereditarios no


alcanza la autoridad de cosa juzgada.
2. La resolución de declaración de derechos hereditarios puede dejarse sin efecto por
virtud de la sentencia que se pronuncie en el juicio de petición de herencia.
3. El juicio sucesorio no es el único proceso en el cual los pretendientes a la herencia
pueden probar su parentesco con el autor de la herencia y su derecho a heredar.
4. El pariente que no ha sido incluido en la Declaración de Herederos no pierde su
derecho, sino que tiene la acción de petición de herencia, la cual prescribe a los 10
años.

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA:

Definición. Acción que se otorga al pariente del autor de la sucesión para que sea
declarado heredero reclamando del poseedor legítimo, una vez que se le haya reconocido
su carácter de heredero, la restitución de toda la parte de los bienes que el demandado
recibió de la sucesión en disputa.

Naturaleza Jurídica. Acción real.

Tiempo para ejercerla: 10 años contados a partir de qué se pone en posesión al heredero
de los bienes.

Siempre que a un heredero no se le haya llamado por cualquier razón, pero finalmente la
heredero se da cuenta que no lo incluyeron en la sucesión, entonces el cuento con una
acción llamada petición de herencia y puede ejercerse aún y cuando ya están adjudicados
los bienes.

¿Ante quién la ejerce? La ejerce la acción ante el juez que conoció el procedimiento y que
emitió sentencia de adjudicación, entonces se la promueve ante el mismo juez y el plazo
que tiene es de 10 años contados a partir de qué se pone en posesión al heredero de los
bienes, no de cuando se abre el juicio porque se alargaría más.
Características de la Acción de Petición de Herencia:
- Se ejercita ante el juez de lo familiar
- Es una acción real
- Se promueve contra el heredero presunto

Finalidad de la Acción de Petición de Herencia:


- Que se le reconozca su calidad de heredero
- Que se entreguen los bienes hereditarios con sus accesiones al actor
- Que se le indemnice
- Que se le rindan cuentas

Por eso cuando se ejercita la acción de petición de herencia se dice “Vengo a ejercitar la
acción de petición de herencia en esta sucesión para que se me reconozca mi carácter de
heredero por lo tanto deben de dejarse sin efectos el proyecto de partición, el proyecto de
adjudicación, la sentencia de adjudicación y en su caso la escritura pública de adjudicación”.

¿Quiénes la pueden promover?


1. Todo heredero legítimo o testamentario que se sienta con derecho a heredar.
2. El legatario de cuota. Significa que tiene una cantidad determinada.
3. Los herederos del heredero desposeído, si el heredero que fue excluido fallece, esta
acción de petición de herencia se la transmite a sus herederos para que ellos
promuevan el procedimiento, no porque fallezca se extingue la acción, sino que la
transmite a sus herederos.
4. El cesionario del heredero o legatario
5. La acción se da contra quien invoca un derecho sucesorio

EFECTOS DE LA SENTENCIA:

La sentencia que se emite al ejercer la Acción de Petición de Herencia:

- SE RECONOCE O NO LA CALIDAD DE HEREDERO DEL ACTOR


- SE DEBEN RESTITUIR TODAS LAS COSAS HEREDADAS
- COMPRENDE LOS FRUTOS QUE GENERARON LAS COSAS HEREDADAS
- TIENE DERECHO A QUE SE LE INDEMNICE
- Y SE LE RINDAN CUENTAS
2. Sección de INVENTARIO Y AVALÚO

- INVENTARIO

- Dentro de los 10 días a la aceptación del ALBACEA debe hacer el INVENTARIO.


- Para ello debe darse aviso al juzgado para que los herederos designen un perito
valuador.

Es el Derecho de los Herederos designar un perito valuador, pero lo que se da en la práctica


es que el albacea no los toma en cuenta y él designa al perito valuador y lo ofrece, si los
herederos se inconforman pueden objetar.

Naturaleza Jurídica. Es un documento en donde se hace constar de manera


pormenorizada el activo y el pasivo de la sucesión.

OBLIGACIONES DEL ALBACEA EN EL INVENTARIO:


1. Hacer el inventario dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de su cargo.
2. Terminar el inventario dentro de los 60 días.

El INVENTARIO PUEDE SER DE DOS ESPECIES:

1. Solemne. Es obligatorio, se realiza por actuario o notario designado por la mayoría.


Se da cuando:

a) Tenemos herederos menores de edad


b) Cuando el heredero es el DIF CDMX
c) Cuando el heredero se encuentra en estado de INTERDICCIÓN

2. Extrajudiciales.

¿Quién puede practicar el INVENTARIO?

1. Actuario o notario si hay herederos menores de edad o si es heredero el DIF.

El INVENTARIO debe de cumplir con los preceptos legales:

Artículo 820.- El escribano o el albacea en su caso procederá, en el día


señalado, con los que concurran, a hacer la descripción de los bienes con toda
claridad y precisión por el orden siguiente: dinero, alhajas, efectos de comercio o
industria, semovientes, frutos, muebles, raíces, créditos, documentos y papeles
de importancia, bienes ajenos que tenía en su poder el finado en comodato,
depósito, prenda o bajo cualquier otro título, expresándose éste.

Artículo 821.- La diligencia o diligencias de inventario serán firmadas por todos


los concurrentes, y en ellas se expresará cualquiera inconformidad que se
manifestare designando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recae.
Artículo 823.- Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa de comercio
podrán valuarse por informes de la misma. No será necesario tasar los bienes
cuyos precios consten en instrumento público, cuya fecha esté comprendida
dentro del año inmediato anterior.

Entonces, debe de quedar de manera clara Y detallado cuál es el activo y cuál es el


pasivo, tienen que señalarse con claridad y además anexar los documentos con los
que se justifica el activo o pasivo.

PERSONAS QUE DEBEN SER CITADAS PARA LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO:

- HEREDEROS O REPRESENTANTES LEGALES


- CÓNYUGE SUPÉRSTITE
- ACREEDORES
- LEGATARIOS
- M.P.

FORMALIDAD QUE DEBE DE CUMPLIR EL INVENTARIO:

Se hace en forma de lista de la siguiente manera:

1. ¿Cuánto dinero hay? Se señala cuanto hay o si no hay.


2. ¿Cuántas alhajas hay? Se describen, si no hay se pone que no hay.
3. Efectos de comercio o industria. Se describen y se acompañan las escrituras
públicas correspondientes para acreditarlo.
4. Semovientes
5. Frutos
6. Muebles
7. Inmuebles
8. Créditos
9. Documentos
10. Papeles importantes
11. Bienes ajenos que tenía en su poder el de cujus en comodato, depósito o prenda.

REGLAS DEL INVENTARIO: (artículo 829)

1. El inventario hecho por el albacea o por heredero aprovecha a todos los interesados,
aunque no hayan sido citados, incluso los substitutos y los herederos por intestado.
2. Perjudica a quienes lo hayan hecho o aprobado
3. Una vez aprobado por el juez solo puede ser impugnado para corregirse cuando
exista error o dolo, pero debe existir una sentencia que así lo declare.

IMPUGNACIÓN DEL INVENTARIO:

Artículo 825.- Si transcurriere ese término sin haberse hecho oposición, el juez
lo aprobará sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario o
avalúo, se substanciarán las que se presentaren en forma incidental, con una
audiencia común, si fueren varias, a lo que concurrirán los interesados y el perito
que hubiese practicado la valorización, para que con las pruebas rendidas se
discuta la cuestión promovida. Para dar curso a esta oposición es indispensable
expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los
bienes y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al
inventario.

Artículo 826.- Si los que dedujeron oposición no asistieron a la audiencia, se les


tendrá por desistidos. Si dejaren de presentarse los peritos, perderán el derecho
de cobrar honorarios por los trabajos practicados. En la tramitación de este
incidente cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que
propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de
todos o de alguno de los propuestos.

Artículo 827.- Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones,


deberán nombrar un representante común en la audiencia, conforme lo dispone
el artículo 53.

Artículo 828.- Si las reclamaciones tuvieron por objeto impugnar


simultáneamente el inventario y el avalúo respecto de un mismo bien, una
misma resolución abarcará las dos oposiciones.

Si le dan vista a los herederos por el contenido del inventario y ellos no están de acuerdo
con los bienes inventariados, con los bienes que existen, con el valor que le están
asignando, entonces tienen que impugnar el inventario y el avalúo en tu caso.

Reglas de la impugnación:

- Se tramita VÍA INCIDENTAL en los términos del artículo 88 del CPC.


- Si varios herederos promueven la OBJECIÓN se tramitarán todas en una
AUDIENCIA ÚNICA. El juez acumula todas en un mismo expediente en una sola
audiencia resuelve sobre la impugnación del inventario.

AUDIENCIA INCIDENTAL: Artículo 826


- Debe de ser única
- Debe concurrir el perito que realizó el avalúo
- Concurrir el perito que ofrecen los inconformes
- Se discutirán las diferencias entre los dictámenes
- Si no concurren a la audiencia los inconformes se les tendrá por DESISTIDOS.
- Si no se presentan peritos no tendrán derecho a cobrar honorarios.
- Cada parte debe presentar sus peritos
- No se suspende la audiencia por ausencia de un perito o de todo
- Si las pretensiones de los inconformes son comunes deben designar un
representante. Artículo 827.
- Si se objeta el INVENTARIO se deben presentar las pruebas respectivas.
- Si se OBJETA INVENTARIO Y AVALÚO debe resolverse en una sola audiencia.
(artículo 828)
1. La DILIGENCIA DE INVENTARIO debe ser firmada por todos los que intervinieron
en ella.
2. El albacea presenta inventario y avalúo de bienes
3. El juez da vista a los Herederos por 5 días para que manifiesten lo que a su derecho
convenga.

El Albacea:

1. Si no realiza el inventario y avalúo lo puede efectuar cualquier heredero


2. Si el albacea no presenta el avalúo será removido (art 830)
3. Concluído y aprobado el inventario, el albacea procederá a la liquidación de la
herencia.

- EL AVALÚO

Es un gasto que tiene que hacerse y se cobra de la masa hereditaria, se toma el


monto que cobra el perito valuador.

- Se designa Perito por la mayoría de los herederos


- Si no lo hacen, o no se ponen de acuerdo lo designa el juez.
- Puede designarlo el albacea pero los herederos pueden presentar objeción.
- El perito valuará todos los bienes inventariados.
- Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa podrán valuarse por informes de la
misma.
- No es necesario tasar los bienes cuyo valor conste en instrumento público cuya
fecha esté comprendida dentro del año inmediato anterior.
3. Sección de ADMINISTRACIÓN (Artículo 832)

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister


(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de
otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.

En la actualidad, la palabra administración tiene un significado distinto y mucho más


complejo porque incluye (dependiendo de la definición) términos como "proceso",
"recursos", "logro de objetivos" "eficiencia" "eficacia", entre otros, que han cambiado
radicalmente su significado original.

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los


recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la
organización de mantenerlos eficiente y eficaz.

Al final se buscará liquidar el patrimonio y transmitirlo a los herederos. Esto es lo que


implica en la tercera sección, en donde la albacea lo que va a hacer es administrar el
patrimonio, es el proceso de planificar organizar dirigir y controlar el uso de los recursos y
las actividades de trabajo con el propósito de lograr determinados objetivos o metas, que en
este caso la meta es liquidar el patrimonio y transmitir a los herederos la parte que les
corresponde, entregarles su porción.

CLASES DE ADMINISTRACIÓN:

- PROVISIONAL. En casos muy específicos, cuando tenemos un interventor.


- DEFINITIVA. Normalmente cuando se designa albacea y este acepta y protesta el
cargo, estamos en presencia de una administración definitiva.

HONORARIOS: En la administración se le debe pagar al interventor, al albacea, se deben


de pagar las deudas, se deben de cobrar los créditos y finalmente el albacea que es quien
administra los bienes, es el que está obligado a proteger los bienes y a cumplir con toda la
normatividad hasta lograr que el patrimonio queda líquido (cuando ya no debemos a nadie
ni nos deben) En consecuencia lo único que deberá hacerse es DISTRIBUIR LOS BIENES,
todo eso es una función administrativa.

Honorarios:

DEL INTERVENTOR. 2%DEL IMPORTE DE LOS BIENES SI NO EXCEDEN DE VEINTE


MIL PESOS

- SI EXCEDEN DE ESA SUMA EL 1% SOBRE EL EXCESO


- SI LOS BIENES EXCEDEN DE CIEN MIL PESOS TENDRÁ EL MEDIO POR
CIENTO ADEMÁS, SOBRE LA CANTIDAD EXCEDENTE (838 CP.C.)

DEL ALBACEA.
- 2% sobre el importe líquido de la Herencia
- 5% sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios
- El testador le puede dejar la retribución
- El albacea puede escoger entre el PAGO LEGAL o la RETRIBUCIÓN QUE LE DEJÓ
EL TESTADOR.

El administrador de la herencia tiene facultades para actos CONSERVATORIOS, fuera de


ellos, necesitará de la unanimidad de los herederos.

El administrador sólo podrá retener fondos, o disponer de ellos, con el objeto de pagar los
gastos normales de la administración.

De surgir gastos extraordinarios, deben ser autorizados por el juez, previo traslado a los
herederos, salvo cuando la demora pudiera causar algún perjuicio.

Hay que pagar los gastos de conservación, los extraordinarios, todos los gastos de
administración, servicios, abogados, peritos, todo.

Se entiende también como actos de administración:

- El dar en arrendamiento los bienes que integran la masa hereditaria, el albacea no


puede darlos por más de un año.
- Para darlos por mayor tiempo requiere de la autorización de los herederos o
legatarios.

Si para pagar una deuda o hacer frente a un gasto urgente es necesario vender un bien,
necesitará el acuerdo de todos los herederos y si no es posible, obtendrá la autorización
judicial. TODOS LOS GASTOS HECHOS POR EL ALBACEA EN EL CUMPLIMIENTO DE
SU CARGO SE PAGARÁN DE LA HERENCIA.

- La sucesión no es un ente jurídico dotado de personalidad


- El administrador de la sucesión administrará la masa de bienes que integran el
patrimonio que se transmite
- La actuación del administrador la cumple en nombre y representación de los
herederos, que son sus titulares en el estado de indivisión.
- Ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión.

En consecuencia:

- El administrador obliga a los herederos por los actos realizados dentro de las
facultades que le son propias
- El administrador no puede ejercer actos que comprometan el caudal relicto.
- Los herederos no están obligados por los actos del administrador judicial que
excedan las facultades otorgadas por las normas de forma o por el juez.
- El administrador está autorizado para entablar acciones
- Está legitimado para intervenir en juicio

EL ALBACEA NO PERMITIRÁ LA EXTRACCIÓN DE COSA ALGUNA, SALVO QUE


CONSTE LA PROPIEDAD AJENA EN:
1. El testamento
2. Instrumento público
3. En los libros de la casa llevados en debida forma, si el autor de la herencia hubiese
sido comerciante.

Cuando la propiedad de la cosa conste en medios diversos:


- El albacea debe inventariar y poner al margen de las partidas respectivas, una nota
que indique la pertenencia de la cosa, para que la propiedad se discuta en el juicio
correspondiente.

El albacea fijará dentro del mes de su encargo:

- La cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el número y


sueldos dependientes.

¿EL ALBACEA PUEDE O NO ENAJENAR LOS BIENES?

Siempre requiere de autorización judicial, si lo hace de pleno esa venta es NULA, entonces
¿Cuándo puede pedir la autorización?

NO SE PODRÁN ENAJENAR LOS BIENES INVENTARIADOS, EXCEPTO EN LOS


SIGUIENTES CASOS:

- Cuando los bienes puedan deteriorarse


- Cuando sea de difícil y costosa conservación de los bienes
- Cuando para la enajenación de los frutos se presenten condiciones ventajosas.

CUANDO SEA DECLARADO HEREDERO AL DIF CDMX:

- El albacea entregará los libros


- Se entregarán los papeles que tengan relación con los bienes
- Los demás papeles se colocan en sobre cerrado que deberá firmar el juez,
secretario de acuerdos y MP y se guardan en el seguro.

IMPORTANTE:

En la administración, el CÓNYUGE SUPÉRSTITE que estuvo casado en sociedad conyugal


tendrá la posesión y administración de los bienes, sino es así, si están en separación de
bienes es el ALBACEA, incluso si el conyuge está en posesión de los bienes, el albacea
puede solicitar al juez que se le notifique para que le de la posesión, se fija un plazo para
que los entregue.

Cuando está en sociedad conyugal, es el conyuge quien conserva los bienes y va


administrando en concurrencia con el albacea.

Contra el auto que le otorgue la posesión y administración al cónyuge NO SE ADMITE


NINGÚN RECURSO (si el juez dice que los bienes se quedan en posesión y administración
del cónyuge no se admite recurso), CONTRA EL QUE LO NIEGUE PROCEDE APELACIÓN
EN AMBOS EFECTOS (Si se le niega al cónyuge, entonces procede la apelación)

PROBLEMAS DE LOS BIENES CUANDO HAY CÓNYUGE SUPÉRSTITE.

- Tendrá la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal


- Con intervención del albacea, conforme al artículo 20 del Código Civil, puede pedir
en cualquier momento la posesión de los bienes.

EL ALBACEA SOLO TIENE FUNCIONES DE VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN DEL


CÓNYUGE

SI EL ALBACEA ENCUENTRA UNA ANOMALÍA LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL


JUEZ

- El juez cita al albacea y al cónyuge


- El juez resuelve

APROBADO EL INVENTARIO

Se propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios,


señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos o
legatarios.

El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la materia, aprobará o


modificará la proposición hecha, según corresponda.

ORDEN DE PAGAR LAS DEUDAS

En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no estuvieren ya, pues pueden
pagarse antes de la formación inventario.

Son deudas mortuorias, los gastos del funeral y las que se hayan causado en la última
enfermedad del autor de la herencia.

En segundo lugar, los gastos de conservación y administración, los créditos alimenticios, las
deudas hereditarias que fueren exigibles.

En tercer lugar se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles: Son deudas
hereditarias las contraídas por el autor de la herencia independientemente de su última
disposición, y de las que es responsable con sus bienes

En cuarto lugar. Los acreedores serán pagados en el orden en que se preserten; pero si
entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados
la caución del acreedor de mejor derechos.
Los acreedores que se presenten después de pagados, los legatarios solamente tendrán
acción contra éstos cuando en la herencia no hubiera bienes bastantes para cubrir sus
créditos.

Reglas especiales.
Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino conforme a la
sentencia de graduación de acreedores.

RENDICIÓN DE CUENTAS
FINALIDAD. Poner en conocimiento de los interesados cómo se ha ejecutado la voluntad
expresa o presunta del testador

La forma en que se invirtieron los bienes de la herencia en cumplimiento del encargo,

Establecer el saldo que en favor de los herederos resulta después de las gestiones
cumplidas

Principios de la rendición de cuentas


I. El testador no puede liberar al albacea de su obligación de rendir cuentas si lo hace
dicha disposición es nula
II. Las cuentas se rendiran:
- Anualmente
- Al concluir el cargo
- Cuando lo soliciten los herederos.

III. No puede prorrogarse el cargo de albacea si no están aprobadas las cuentas


albaceazgo.
IV. El no rendir cuentas es causa de remoción del cargo
- CPC. ART. 48 LA SEPARACIÓN SE DECRETARÁ DE PLANO
- CC. ART.1749. LA REMOSIÓN SERÁ POR INCIDENTE PROMOVIDO POR PARTE
LEGÍTIMA

V. SI LA CUENTA NO SE APRUEBA LA REMOCIÓN PUEDE HACERSE DE OFICIO


POR EL JUEZ
VI. LOS ACREEDORES Y LEGATARIOS PUEDEN EXIGIR LA RENDICIÓN DE
CUENTAS CUANDO EL CAUDAL HEREDITARIO NO BASTE A CUBRIR SUS
CRÉDITOS Y LEGADOS.
VII. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE PEDIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIEMPO PARA RENDIR CUENTAS

- AL SER SEPARADO DEL CARGO


- EN EL TERMINO DE GRACIA CONCEDIDO EN LA SENTENCIA EN LA QUE SE
DECRETA LA REMOCIÓN O AUTO QUE AUTORIZA LA REVOCACIÓN O
EXCUSA
- CUANDO LO EXIJAN LOS HEREDEROS EN EL PLAZO QUE EL JUEZ FIJE.
PRESENTADA LA CUENTA SE DA VISTA A LOS HEREDEROS POR 10 DiAS PARA QUE
MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA.

SI TODOS LOS HEREDEROS APRUEBAN LA CUENTA O NO LA IMPUGNANAN, EL


JUEZ LA APRUEBA

TODA OBJECIÒN DE LA CUENTA SE TRAMITA ViA INCIDENTAL

IMPUGNACIÓN DE LAS CUENTAS


- VÍA INCIDENTAL
- DENTRO DE LOS 10 DIAS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN EL AUTO EN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
INTERESADOS LA CUENTA
- DE PRECISARSE CON CLARIDAD EN QUE CONSISTE LA IMPUGNACIÓN
- SI VARIOS HEREDEROS PROMUEVEN LA IMPUGNACIÓN DEBERÁN NOMBRAR
REPRESENTANTE COMÚN.
- EL AUTO QUE PRUEBA O REPRUEBE LA CUENTA SERÁ APELABLE EN
EFECTO DEVOLUTIVO DE TRAMITACIÓN INMEDIATA
4. Sección de ADJUDICACIÓN

DENTRO DE LOS 15 DiAS SIGUIENTES A LA APROBACIÒN DE LA CUENTA


PRESENTARÀ EL ALBACEA EL PROYECTO DE PARTICIÒN, DICIENDO QUE LE TOCA
A CADA QUIÉN SIGUIENDO LA VOLUNTAD DEL TESTADOR O LA LEY, LO PRESENTA,
LE DAN VISTA LOS HEREDEROS Y SI NO LO OBJETAN, PROMUEVE LA REBELDÍA Y
SE APRUEBA EL PROYECTO, MÁS QUE APROBARLO, EN ESE MOMENTO DICE
“TURNESE EL EXPEDIENTE ANTE LA PRESENCIA DEL SUSCRITO PARA DICTAR
SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN Y CON ESO TERMINA EL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO.

CONCEPTO DE PARTICIÓN. ES UN ACTO JURÍDICO POR MEDIO DEL CUAL SE HACE


LA DIVISIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL CAUDAL HEREDITARIO PARA
ENTREGAR A CADA HEREDERO O LEGATARIO LA PORCIÓN QUE LE CORRESPONDA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY O POR VOLUNTAD DEL TESTADOR.

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